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Victor
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DERECHO COMERCIAL
Por
DOSSIER PRESENTADO
A LA CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA
Y DE SISTEMAS
Febrero de 2012
CONTENDIDO ANALÍTICO DE LA MATERIA
INDICE
DERECHO COMERCIAL
EL REGISTRO DE COMERCIO
LIBROS DE CONTABILIDAD
SOCIEDADES COMERCIALES
TITULOS VALORES
1
LETRA DE CAMBIO
EL PAGARE
EL CHEQUE
BONOS Y DEBENTURES
Calidad del título representativo de mercaderías.- Crédito prendario sobre las mercaderías
amparadas.- Contenido.- Vencimiento del plazo.
MERCADO DE VALORES
AGENTES DE BOLSA
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CONTRATO DE TRANSPORTES
CONTRATO DE SEGUROS
LA QUIEBRA
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
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PRESENTACIÓN DEL DOSSIER
Se inicia con temas centrales de lo que constituye efectivamente las unidades conceptuales
del Derecho Comercial, el Registro de Comercio, requisitos y sus modalidades, los Libros de
Contabilidad y las Sociedades Comerciales en las que se encuentra la Sociedad Colectiva, la
Sociedad En comandita Simple, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la Sociedad
Anónima, la Sociedad En comandita por Acciones, la Sociedad de Economía Mixta y las
Sociedades Accidentales.
Asimismo se tiene temas centrales de los Títulos Valores, Letras de Cambio, Cheques,
Avales Pagares, Bono o Debentures, Depósito de Almacenes, Mercado de Valores, Agentes
de Bolsa, Contrato de Transportes, Contrato de Seguros, Contratos de Operaciones
Bancarias, Quiebra, Ley de Conciliación y Arbitraje y Ley de Bancos.
Puntualizar que el presente material, hace énfasis a las referidas unidades conceptuales del
Derecho Comercial, aspecto sumamente importante para la formación y profesionalización
de los estudiantes. Asimismo se deja constancia que la asignatura tiene como base
bibliográfica, el libro titulado “Derecho Comercial Boliviano” del Doctor Víctor Camargo
Martín, obra que permite a los alumnos adquirir con precisión, conocimientos de los
diferentes actos y documentos mercantiles, así como también, analizar las diferentes clases
de sociedades comerciales y sus elementos constitutivos.
Esta riqueza intelectual y su adecuado estudio, ayuda a los alumnos a identificar y manejar
los títulos valores como es el caso de la Letra de Cambio, Cheques, Avales, Pagares, Bonos,
así como también; la comprensión y utilización correcta de todas las operaciones bancarias,
como ser:
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UNIVERSIDAD SALESIANA DE BOLIVIA
DERECHO COMERCIAL
DR. JUAN JAIME LÓPEZ ARRAYA
QUÉ ES EL DERECHO?
El Derecho como fenómeno jurídico corresponde al mundo del debe ser, que establece como
debe ser en comportamiento y la conducta de las personas que viven en sociedad.
El Derecho según algunos autores, nació desde el primer momento en que en el mundo, se da la
existencia de dos o más personas, en ese preciso instante se da el Derecho para delimitar el
derecho de cada persona y la propiedad privada.
Nació también para dirimir los conflictos de intereses y evitar la resolución de las
controversias de las personas, con la ley del más fuerte.
La Palabra persona, proviene del verbo latino, PERSONARE que se traduce por resonar.
PERSONARE = RESONAR. Persona era el resonador de la voz. Posee varias acepciones,
siendo las más importantes la moral y jurídica.
Desde el punto de vista moral, persona es toda naturaleza dotada de inteligencia y de libre
voluntad.
En otras palabras, es el ser dotado de voluntad y razón, capaz de proponerse fines libremente y
encontrar medios para realizarlos.
Desde el punto de vista jurídico, persona es todo sujeto de Derecho. Es todo ser capaz de
tener derechos y contraer obligaciones jurídicas.
Bajo este concepto esencial de persona, vemos que en su evolución misma, la ciencia del
Derecho se refiere esencialmente al querer y obrar de los sujetos de Derecho.
Es este sentido se entiende fácilmente que pueden ser sujetos del Derecho Comercial, aquellos
que tienen naturalmente la capacidad de querer y de obrar. Estos requisitos se encuentran
fundamentalmente en el hombre, por lo cual se puede afirmar que todo ser humano es sujeto de
derechos y obligaciones.
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NATURALEZA JURIDICA DE LA PERSONA
Entre las teorías más distintivas sobre la naturaleza jurídica de las personas, se encuentran:
TEORIAS REALISTAS
Para los teóricos realistas no hay más personas que el ser humano, El derecho tiene que
reconocer esta situación y si no la hace, infringiría la justicia.
TEORIAS FORMALISTAS
Para estos teóricos, la persona no es más que una mera categoría formal, proporcionada por la
ciencia del Derecho. La persona natural sólo designa un haz de obligaciones, de
responsabilidades y de derechos subjetivos, un conjunto de normas jurídicas.
TEORIAS ECLECTICAS
Estos teóricos procuran armonizar las dos teorías anteriores, concibiendo al sujeto de Derecho
como un sustrato natural o real que sirve de fundamento a una aptitud jurídica.
En nuestro concepto, solamente pueden ser considerados sujetos del Derecho, las personas
jurídicas físicas individuales y las personas jurídicas colectivas (Sociedades).
La primera categoría de sujetos del Derecho, está constituida por los seres humanos. El hombre
es sujeto del Derecho.
Cabe hacer notar que lo que constituye la persona jurídica Natural individual, no es la totalidad
de la persona humana, no es la plenitud del hombre, sino solamente algunos de sus aspectos y
dimensiones, aquellos que se refieren a su conducta externa, prevista en las normas jurídicas
como supuesto de determinadas consecuencias.
La personalidad jurídica del hombre comienza con su nacimiento y termina con su muerte. El
nacimiento señala el comienzo de la personalidad jurídica del hombre. Pero el solo nacimiento
no basta para dar origen a la personalidad jurídica. Es necesario además que el ser nazca vivo,
ya que si nace muerto, es como si nunca hubiese nacido.
La muerte o fin de la existencia de las personas individuales, termina con la muerte natural y
solamente con ella. La muerte natural es la cesación de los fenómenos fisiológicos en el ser
humano, sea que ella haya ocurrido efectivamente o haya sido declarada por la autoridad
competente.
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LAS PERSONAS JURIDICAS COLECTIVAS
Son denominadas también personas morales, personas ficticias o personas artificiales. Para
comprender la existencia de tales entes, conviene partir del concepto de que hay fines que el
individuo no puede alcanzar por si solo porque superan los límites de la vida individual.
En relación con estos fines, se forman naturalmente organizaciones que tienen una estructura
y una personalidad propia. Tales organizaciones, al no tener existencia física propia, actúan
por medio de individuos. Sin embargo, la personalidad jurídica de las entidades es distinta a
la de los individuos. Las personas jurídicas colectivas son asociaciones o instituciones
formadas para la consecución de un fin y reconocidas por el ordenamiento jurídico como
sujetos de derecho.
DEFINICIONES DE SOCIEDAD
Las definiciones analíticas consideran que una sociedad consiste en una población, relativamente
independiente o autosuficiente, que se caracteriza por tener organización interna, territorialidad y
cultura distintiva.
Según el pensamiento sociológico, una sociedad esta constituida por un grupo de seres humanos
que comparten un sistema autosuficiente de acción, capaz y de existir durante un periodo superior
al de la vida de un individuo.
Se puede señalar que la sociedad, constituye la reunión mayor o menor de personas, familias,
pueblos o naciones que tienen como fin, la consagración del valor jurídico Bien Común, el cual es
distinto del bien individual de cada uno de sus componentes. Sociológicamente la sociedad es la
agrupación de individuos con el fin de cumplir mediante la mutua cooperación, todos o algunos
fines de la vida (satisfacer todas las necesidades primordiales para posibilitar la existencia humana.
ASOCIACIÓN Y SOCIEDAD
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La Asociación se refiere generalmente a la reunión de dos o más personas con fines diversos. Así
tenemos asociaciones literarias, artísticas, patrióticas, culturales y deportivas.
En síntesis sociedad y asociación, refiere a la reunión de varias personas que conciertan para dirigir
sus esfuerzos hacia un mismo fin, empero la diferencia radical, es que en una sociedad mercantil,
los socios tienen que efectuar un aporte patrimonial consistente en dinero, bienes, industrias y
trabajo, con el objetivo principal de buscar el lucro de índole económico.
EL Derecho Comercial es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre
los hombres en el comercio y abraza en su ámbito la ordenanza de aquella actividad
profesional, necesaria para la compra – venta y la circulación de los bienes entre productores
y consumidores.
Este Derecho Comercial, se halla revestido de la naturaleza del Derecho Privado y marcha
paralelamente al Derecho Civil.
Se relaciona con el Derecho Civil, Derecho Minero, Derecho Penal, Derecho del Trabajo,
Derecho Internacional, Derecho Administrativo y Derecho Tributario y Financiero.
Se debe enfatizar que dentro la doctrina social de la Iglesia, se ha considerado desde un principio
el trabajo, el comercio y la propiedad privada.
Con relación a esta concepción, puntualizar que el trabajo es un bien digno del hombre, el
comercio una actividad necesaria para satisfacer necesidades vitales del ser humano y la
propiedad privada un derecho fundamental.
Según Santo Tomás, el trabajo es un bien digno del hombre, es un bien útil o para disfrutar, es
decir; un bien digno que le corresponde a la dignidad del hombre.
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El trabajo al ser un bien del hombre, es un bien de la humanidad, porque mediante el trabajo el
hombre no solo transforma la naturaleza, adaptándola a sus propias necesidades, sino que se
realiza a si mismo como hombre, en cierto sentido, se hace más hombre.
Por otro lado, a consecuencia del trabajo nace la cuestión obrera, como los sucesivos cambios
industriales, que demuestran un trabajo cada vez más mecanizado, donde el sujeto propio del
trabajo, siempre ha sido el hombre.
Sin embargo cabe hacer notar, que ante todo, el comercio y el trabajo deben estar en función de
las personas y no las personas en función de esta actividad.
A través de la historia, se ha podido apreciar que es posible usar de diversos modos el trabajo
contra el hombre, que se puede castigar al hombre con los sistemas de trabajo forzado (Como
lo que fue los sistemas de coacción medieval o campos de concentración).
A consecuencia de los sistemas de trabajo, nació el conflicto social entre el grupo restringido de
los empresarios y propietarios de los medios de producción y la más vasta multitud de
trabajadores, que no dispone de estos medios de producción y que participa en cambio, en el
proceso productivo exclusivamente mediante su trabajo.
Es muy importante ante todo, recordar un principio enseñado siempre por la Iglesia, aquel
que se refiere, al principio de la prioridad del trabajo frente al capital.
Por eso el trabajo del hombre, representa el instrumento más inmediato para el desarrollo de la
vida económica, cultural y de la familia, obviamente el hombre que trabaja desea, no solo la
debida remuneración, sino también, el reconocimiento de todos sus derechos laborales, mejorar
sus condiciones de vida y la satisfacción de sus necesidades más vitales.
En función a esta actividad se originó el Derecho Laboral y con ello el Derecho Comercial,
como un bien social, que por Derecho Natural y constitucional, hoy en día, todos tienen la
potestad de exigir una fuente de trabajo, respetando y cumpliendo obviamente, los deberes y
derechos del empleador, los trabajadores y demás personas de la vida societaria.
Algo que se debe puntualizar y que debemos tener en cuenta, es que el trabajo fuese cualquiera,
siempre dignificará al hombre y lo hará más importante dentro una sociedad.
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QUE ES LA JUSTICIA?
Con relación a la pregunta de referencia, podemos decir que existen muchas teorías que hablan
sobre el particular, sin embargo y dentro de lo que es la doctrina social de la iglesia, podemos
decir que cuando Jesús de Nazaret en el interrogatorio ante el gobernador romano, admitió ser
un Rey, dijo:
Yo he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad, entonces Pilato le pregunto,
que es la verdad?
Así surge de la pregunta de Pilatos qué es la verdad? y de la sangre del crucificado, otra
pregunta mucho más importante, la pregunta eterna de la humanidad qué es la justicia ?.
Ninguna otra pregunta ha sido planteada más apasionadamente que ésta, por ninguna otra
pregunta se ha derramado tanta sangre preciosa, ni tantas lagrimas amargas como por ésta, sobre
ninguna otra pregunta han meditado más profundamente los espíritus ilustres desde Platón a
Kant, y sin embargo; ahora como entonces, carece de una respuesta definitiva, quizás sea
porque es una de esas preguntas, para los cuales vale el resignado saber, que no se puede
encontrar jamás una respuesta definitiva, sino tan solo, procurar preguntar mejor.
En virtud a estos antecedentes podemos señalar que la justicia es ante todo, una característica
posible pero no necesaria de un orden social, solo secundariamente, una virtud del hombre, pues
un hombre es justo, cuando su conducta concuerda con un orden que es considerado justo.
Cuando un orden es justo?. Cuando regula la conducta de los hombres de una manera tal, que a
todos satisface y a todos permite alcanzar la felicidad.
En este sentido la aspiración de la justicia, es la eterna aspiración del hombre a la felicidad, pero
al no poder encontrarla como individuo aislado, busca el hombre esta felicidad en la sociedad.
Finalmente bajo estos conceptos podemos concluir que, la justicia es la felicidad social, es la
felicidad que el orden social debe garantizar.
En este sentimiento identifica Platón la justicia con la felicidad, cuando afirma que sólo el justo
será feliz y el injusto desgraciado.
Dentro el tecnicismo jurídico, diremos que la justicia conjuntamente con la seguridad y el bien
común, son valores jurídicos que constituyen la base y estructura de la ciencia del Derecho que
regula la conducta humana.
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La Doctrina Social de la Iglesia, propone que los actos humanos deben fundamentalmente
orientarse a los actos morales que expresan y deciden la bondad misma del hombre y su
profunda fisonomía espiritual.
Los actos humanos como es el caso de los actos comerciales y en general, deben estar conforme
al verdadero bien de la persona y la voluntaria decisión de llegar a Dios mismo, el bien supremo
en el cual, la persona encuentra su plena y perfecta felicidad.
Por todo lo precedentemente señalado, podemos decir que todos los actos humanos, cualquiera
que sea, deben enmarcarse necesariamente en el amor al prójimo y el respeto a la dignidad de
las personas.
AMOR AL PROJIMO
Todos estamos llamados a dar la vida por nuestros semejantes, realizando de este modo en
plenitud de verdad, el sentido de nuestra existencia.
En la generalidad de los actos humanos debe primar la ley de la reciprocidad, del dar y del
recibir, de la verdad y del amor. Solo así se podrá construir una verdadera nueva sociedad civil,
como Dios manda.
Sobre el particular podemos afirmar que todo debe empezar con el amor en la familia, con el
amor de los padres a los hijos y viceversa.
El elemento más radical que determina el deber educativo de los padres, se encuentra en el amor
y cumplimiento de las obligaciones familiares, que encuentra en la acción educativa, su
realización del hacer pleno y perfecto, el servicio trascendental a la vida.
El amor de los padres se transforma de fuente en alma, y por consiguiente en norma que inspira
y guía toda la acción educativa, enriqueciéndola con los valores de la dulzura, constancia,
servicio y espíritu de sacrificio que son el fruto más precioso del amor.
La dignidad de una persona consiste en el reconocimiento de todos sus derechos como ser
humano, tiene que ver con la calidad de digno, persona merecedor de algo, excelencia o cargo
honorífico.
La dignidad es igual a dignificar, es decir; honrar, reconocer la dignidad de una persona en razón
y justicia.
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Ante todo se debe enfatizar que dentro la Doctrina Social de la Iglesia, se ha considerado desde
un principio el trabajo y obviamente la dignidad de las personas.
Dentro los Derechos y obligaciones de las personas, se encuentra el derecho al trabajo, que
constituye un bien digno del hombre, es un bien útil o para disfrutar, es decir; un bien digno que
corresponde a la dignidad de las personas.
El trabajo al ser un bien digno del hombre, es un bien de la humanidad, en cierto sentido; es un
bien necesario para el cabeza de familia, porque el hombre al fundar su familia, tiene derecho a
poseer bienes, tiene derechos y responsabilidades familiares, como el mantenimiento y
educación de los hijos.
Es muy importante ante todo recordar un principio enseñado siempre por la Iglesia, aquel que
se refiere al principio de la prioridad del trabajo frente al capital.
Por eso el trabajo del hombre representa el instrumento más inmediato para el desarrollo de la
vida social, económica, cultural y de la familia.
El hombre que trabaja desea, no solo la debida remuneración, sino también; el reconocimiento
de todos sus derechos laborales, mejorar sus condiciones de vida y la debida satisfacción de sus
necesidades.
La exigencia moral originaria de amar y respetar a la persona como fin y nunca como un simple
medio, constituye una tarea esencial, es más; en cierto sentido es tarea central y unificante de
todos nosotros.
La dignidad humana, es el bien más precioso que las personas poseen, en otras palabras; el ser
humano es siempre un valor en si mismo y por si mismo y como tal, exige ser considerado y
tratado como tal, se trata de derechos naturales, universales e inviolables, tales derechos
provienen de Dios mismo.
LA PROPIEDAD PRIVADA
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Conceptualmente la propiedad privada, refiere a aquella cuyo titular es una persona física o
abstracta con el ejercicio más completo que las leyes reconocen sobre las cosas, a menos de
cesiones temporales de ciertas facultades. Es la figura contrapuesta a la propiedad colectiva y
constituye el dominio por antonomasia.
Sobre el particular, la doctrina social establece que ante todo se debe tomar en cuenta que la
Propiedad Privada como tal, tiene como obligación fundamental, cumplir con una función
social, a lo que se llama, hipoteca social que agrava la Propiedad Privada.
Esta hipoteca social de la Propiedad privada, tiene mucho que ver con el fin primordial de los
bienes de la tierra, que se refiere específicamente a la efectiva satisfacción de las necesidades
primordiales de toda persona.
Bajo estos precedentes, se establece que la Propiedad privada, presenta dos aspectos
trascendentales:
De acuerdo a los principios de la iglesia, estos tratan de la relación de dominio que existe entre
una persona humana y los bienes que administra posee y dispone. Bienes que la providencia,
los ha destinado a una función individual y social, al uso de todos los hombres de la tierra.
Derecho fundamental de los hombres, que no puede por ningún motivo ser suprimido. Derecho
individual que de acuerdo a Santo Tomás, es común y que al mismo tiempo deben servir al
pleno desarrollo de la persona humana y su familia.
Por su destino primario, los bienes están destinados al uso común y que gracias a la apropiación
individual de la Propiedad, alcanzan su finalidad.
Esta doble dimensión de la Propiedad se deriva también del análisis metafísico de la persona
humana, que es a su vez un ser social y personal, que en virtud de la naturaleza social, esta
orientada hacia la sociedad.
En el uso de todos sus derechos, la persona humana deberá tener en cuenta las exigencias de la
vida social y aceptar las restricciones que el bien común impone.
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HISTORIA Y DESARROLLO DEL COMERCIO
La historia y desarrollo del comercio en general data desde tiempos antiguos, sin que se pueda
precisar con exactitud si ellos existieron juntamente con la iniciación de la era humana o por
el contrario su aparición fue en forma posterior. Constituye necesario efectuar un pequeño
bosquejo, para conocer de esta manera el origen y desarrollo del comercio desde los tiempos
antiguos, hasta nuestros días.
Manifestamos, en principio, que el hombre para poder vivir precisaba de lo más urgente y
necesario que le proporcionaba la naturaleza y, por consiguiente, lo que producía era
exclusivamente para consumirlo y consecuentemente, no podía ejercitar comercio.
Posteriormente, cuando se inició la vida de relación con otros seres humanos y después
cuando su familia o vínculos con otras familias o grupos, nació el intercambio de productos
lo que naturalmente incremento esas relaciones.
Esta operación es más de carácter económico que comercial, pues, antes que la ganancia o
el lucro, se imponía la necesidad o la utilidad del artículo por consumirse.
CONCEPTO DE COMERCIO.
La palabra “Comercio” trae a nuestra mente la idea de una relación entre las personas que
entrega y reciben bienes o cosas recíprocamente, que compran u venden. Comercio
consecuentemente es relación entre el productor y consumidor.
Diremos que entendemos por comercio lo que la humanidad precisa para satisfacer sus
propias necesidades.
TIEMPOS ANTIGUOS.
Manifestamos que los orígenes de comercio se pierden en la oscuridad de los tiempos y como
factores múltiples determinaron que durante muchos años no cumplan el cometido para el
servicio del progreso en general.
En base a datos e informaciones históricas, podemos dar algunas referencias del comercio en
algunos pueblos antiguos.
EGIPTO
Tres mil años A.C. y durante el periodo en que se construían las famosas pirámides, fue
cuando el comercio adquirió un desarrollo apreciable, constituyéndose la agricultura su
principal fuente de actividad.
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El río Nilo fue el factor geográfico que incentivó la labor comercial, por que en su cauce que
llevaba lo que se conoce por “limo” fue el factor principal para fertilizar tierras aledañas a
sus riberas.
Aunque esencialmente agrícola, Egipto es sin duda uno de los países donde el comercio tomó
características concretas, donde se inició la exportación con el envío de maderas, marfil, oro,
vino, aceite, etc. Sin embargo, consta que hasta un periodo muy posterior se aplicaba el
“trueque”, siendo desconocido el uso de la moneda.
FENICIA
Los fenicios, por su situación topográfica y la escasez de zonas que podían facilitar la
explotación de diversa gama de artículos, se vieron obligados a comerciar con otros pueblos
para poder subsistir. Se dedicaron especialmente a la explotación de artículos de cristal,
metales, piedras preciosas, etc. Principalmente a la elaboración de tejidos ya que para teñir
los mismos descubrieron una sustancia viscosa que extraían de los moluscos gasterópodos,
llamadas “tinte púrpura” con la cual efectuaban el teñido en diversa gama de colores.
La historia nos refiere que los Fenicios, esencialmente dedicados a la actividad de comercio,
en sus incursiones, llegaron hasta las costas de Grecia, España y al Norte del Continente
Africano, fundando ahí la famosa ciudad del Cártago que vislumbró a la humanidad, por que
este pueblo consiguió subsistir dentro de la actividad comercial hasta mil años después de
Cristo.
La actividad comercial de los fenicios dio nacimiento a las diversas modalidades de carácter
social en los puertos y factorías, así como a la regulación del comercio del comercio, por
medio de tratados que contribuyeron en gran parte a la iniciación del crédito.
ROMA
Comentaristas e historiadores están de acuerdo con afirmar que Roma no se distinguió por
sus actividades o dedicación al comercio, a pesar de sus conquistas y gran poder político ya
que no lograron constituir un centro comercial, pues, las importaciones que llegaban a la
ciudad, eran tributos de los pueblos conquistados.
Sin embargo es importante puntualizar, que las vías terrestres construidas en principio con
fines netamente militares, sirvieron en alguna medida para efectuar la actividad comercial.
No obstante el menosprecio con que se veían estas actividades, que eran propias de elementos
subalternos, se encuentran abundantes vestigios sobre el derecho comercial, como es el caso
der algunas prácticas de comercio bancario y actividades de corretaje entre otros. Asimismo,
existían disposiciones sobre Derecho Comercial Marítimo y sobre la institución mercantil del
Seguro.
EDAD MEDIA
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(Años 476 al 1453). El comercio en esta época se encontraba sometido a aun severa
reglamentación, la presencia de las Corporaciones de Industrias y Oficios y entre ellas de
comerciantes y mercaderes, constituyó un paso fundamental del Derecho Comercial.
En esta época, aparecieron instituciones de Derecho Comercial conocidos hasta nuestros días,
entre éstas tenemos: Las Sociedades Colectivas y en Comandita, la Letra de Cambio, los
comerciantes mayoristas y minoristas.
FERIAS
Esta importante organización comercial tomó un enorme incremento en esta época, sirviendo
de acicate fundamental para el desarrollo de los pueblos, haciendo nacer en los Jefes de los
Estados pequeños el interés de cooperar con los comerciantes de los que sacaban enormes
ventajas. La feria no era otra cosa “que la concentración de comerciantes de diversas partes,
conocida en ese entonces, en un lugar y fecha determinada, produciéndose una gran actividad
comercial, protegida por disposiciones especiales.
Existía un dicho: “la justicia para los comerciantes debía hacerse en las ferias, con la misma
rapidez con la que el polvo del camino se desprendía de los pies del viajero”.
Como es de rigor, en esa época los Jefes de Estado, tratando de incentivar la actividad
comercial y otorgar un tratamiento diferencial entre las personas dedicadas al mercantilismo,
bosquejaron una catalogación en cuanto a la organización al comercio, pues, en principio se
determinó la existencia del Artesano quien elaboraba y producía los bienes para venderlos
sin intermediario a quienes precisaban de dichos productos; luego apareció el Buhonero que
era persona que, adquiriendo los productos elaborados por el Artesano, lo trasladaba en forma
personal para ofrecer y vender sus productos a quienes los precisaban.
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EDAD MODERNA
(Años 1454 al 1789) Los descubridores geográficos determinaron una verdadera revolución
en el campo comercial, debido a la incorporación de ingentes riquezas, al patrimonio humano
en los tres reinos de la naturaleza.
En este periodo aparece el comerciante Mayorista, que para entenderse con los pequeños
elementos del gremio, requiere de la presencia de intermediarios, como ser comisionistas,
corredores de comercio, agentes de bolsa, agentes de transporte y establece negocios que
indudablemente le otorgan grandes utilidades.
En Francia se dictan las leyes conocidas con la denominación de “Bandera de Mar” que es
una colección de carácter consuetudinario, que se recogieron de los usos y costumbres
concernientes a ciertos actos de comercio marítimo y al contrato de seguro.
En esta época adquieren preponderancia las sociedades por Acciones, las actividades
Bancarias, las Bolsas de Comercio.
EDAD CONTEMPORANEA
(Años 1789 al….) Se nos presenta el comercio como causa de las profundas transformaciones
sociales a causa del progreso y la civilización. Su desenvolvimiento es sorprendente y
maravilloso. Con el desarrollo de los transportes y las comunicaciones se abren nuevas rutas
comerciales.
Sin entrar a considerar exhaustivamente la actividad comercial por estos medios, es necesario
indicar en que los diversos periodos de la humanidad no existían caminos terrestres que
pudieran asemejarse los existentes actualmente, el comercio terrestre con restricciones de
diversa índole se realizaba en forma paulatina, de acuerdo con las diversas épocas de la
historia, para constituir ahora un medio que da indudablemente un progreso inusitado a dicha
actividad.
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El transporte fluvial y lacustre facilitó enormemente el transporte de mercaderías, pues,
indican diversos tratadistas que los ríos en Europa tenían más caudal que en la actualidad. Se
menciona que existía gravámenes que perjudicaban la actividad comercial impuesto por
autoridades que muchas veces llegaban a extorsionar, pero por contrapartida también
facilitaron la actividad comercial con el otorgamiento de ciertos privilegios.
El comercio marítimo fue de proporciones enormes, aumentado por las mejoras introducidas
en las construcciones de barcos, mayor seguridad, mayor capacidad de transporte de carga,
y de personas, etc.
El comercio aéreo tomó proporciones enormes por la facilidad y la rapidez con las que se
realizaba.
En América del Sur, durante el periodo Colonial tuvieron vigencia las siguientes
disposiciones legales: El Fuero Juzgo, la Codificación del Rey Alfonso X El Sabio, la
Novísima Compilación y, principalmente, las Ordenanzas de Bilbao. Estas últimas de gran
importancia, ya que abarcaban materias de Derecho Comercial, terrestre y marítimo.
Así, brevemente expuesta la historia y el desarrollo del comercio, vemos que el Derecho
Comercial en general ha sufrido muchas variaciones en el tiempo y en espacio, para
convertirse en la actualidad en un campo de importancia para las personas que viven en
sociedad, importancia aún mayor si tomamos en consideración que por el adelanto de la
ciencia, actualmente la actividad comercial viene progresando a pasos gigantescos.
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ANTECEDENTES
El Código de Comercio se originó en la administración del Gral. Hugo Banzer Suárez, por
D.S. de 23 de agosto de 1972, fueron promulgados los Códigos de Familia, Comercio y Penal,
dichas normas jurídicas entran en vigencia legal, por D.S. de 18 de marzo de 1973.
COMISION CODIFICADORA
DIVISION EN LIBROS
El Libro Segundo trata sobre los bienes mercantiles y el mercado de valores, entre estos al
estudio de la empresa mercantil, al estudio de los títulos – valores, a las distintas especies de
títulos – valores, como ser la letra de cambio, pagaré, cheque, bonos o debentures, estudio
del mercado de valores, bolsas y otros intermediarios.
El Libro Cuarto se refiere a los procedimientos especiales, del peritaje y arbitraje, al estudio
del concurso preventivo y quiebra.
FUENTES DEL DERECHO COMERCIAL
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Las fuentes del Derecho Comercial están consignadas en el siguiente orden de importancia:
LA LEY
La primera y más valiosa fuente del Derecho Comercial esta constituido por el conjunto de
leyes que rigen la materia, o sea, por el Código de Comercio y demás disposiciones
complementarias; pero la ley mercantil o comercial para mantener toda su eficacia, debe estar
en consonancia con los adelantos de cada época. En consecuencia la ley deberá ir
remozándose con la incorporación de nuevos preceptos de acuerdo con las necesidades
impuestas por la sociedad.
Si por la ley se entiende “la forma constitucional de declarar la voluntad del Estado, por el
órgano que ostenta la facultad legislativa, bastara añadir que regule toda la materia de orden
comercial”. Ley mercantil, es en efecto, toda aquella que se refiere a materia comercial.
Según el tratadista Cesar Vivante: “La materia comercial comprende las personas y los
negocios, que hacen pasar la mercadería de quien la produce, a quien la consume, y el precio
del consumidor al productor”.
Para que constituya una verdadera fuente, la costumbre y los usos mercantiles, tienen que ser
actos repetidos constantemente a través del tiempo.
Esta fuente de Derecho, de gran valor en los tiempos en que se inicio el Derecho Mercantil
como una rama destacada del Derecho, pierde terreno día a día debido a la preocupación
constante del Poder Publico de vaciar en leyes escritas su contenido o materia.
LA JURISPRUDENCIA
Indudablemente que esta fuente, da una semejante amplitud y libertad de criterio que
descansa en la alta técnica y justificación del Magistrado capaz de imponer nuevos rumbos
al Derecho Comercial.
LA DOCTRINA Y LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
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La Doctrina no es mas que el conjunto de opiniones de los autores y tratadistas de Derecho,
quienes fundados en los principios lógicos que se desprenden de todo el conjunto de la
legislación positiva, constituyen los “Principios Generales del Derecho”, como principal
contenido de esa doctrina.
Los Principios Generales del Derecho constituyen base de sustentación para nuevas reglas o
normas de conducta, con respecto a hechos anteriormente desconocidos o con respecto de los
que aun no se hubiera legislado.
Es una fuente de mucha importancia para el Derecho Comercial, pues cuando no existe
disposición legal aplicable a caso, el juzgador deberá resolver conforme a la equidad,
teniendo en consideración la razón pura y natural de acuerdo con los Principios Generales
del Derecho y a los usos y costumbres aceptados y establecidos.
Por todo lo indicado, las Fuentes del Derecho Comercial son de mucha importancia deben
ajustarse a los principios fundamentales que gobiernan cada institución, es decir; que antes
de recurrir a elementos extraños, deben escudriñarse las fuentes de donde ha emanado un
principio jurídico y sujetarse a su verdadero espíritu.
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EL ACTO DE COMERCIO
Se puede decir que fue entonces que se traspaso la frontera del gremialismo para abarcar un
campo distinto cual es el constituido por ciertos actos ejecutados por individuos no
comerciantes y con dependencia total de quien o de quienes puedan verificarlos.
El punto capital reside en la dificultad de fijar con exactitud la naturaleza misma de los actos
de comercio, es por ello que ”no puede establecerse una teoría universal uniforme” de los
mismos y menos se puede formular una definición completa.
No se puede dar una definición de los actos de comercio regulados por el código, porque no
tiene caracteres comunes; el mismo legislador ha renunciado a ello, prefiriendo indicar una
larga serie demostrativa cuales son los actos regidos por el código de comercio y a esa serie
debemos atenernos sin discutirla.
Sin embargo, concatenando las teorías indicadas por algunos tratadistas, se establece que “los
actos de comercio son actos jurídicos que tienen relevancia y producen efectos en el campo
del Derecho comercial”.
Entendemos que los Actos de Comercio son operaciones de índole utilitaria realizadas
generalmente por comerciantes y también, con menor frecuencia por elementos que no lo
son, pero que recayendo en hechos u objetos mercantiles, por esta sola circunstancia, son del
dominio comercial.
ELEMENTOS DE RELACIÓN
Esos referidos elementos son tres: el sujeto, el Objeto y los Actos Mercantiles.
Sujeto
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En la relación jurídica de los actos mercantiles se presentan dos sujetos, correspondiendo el
uno al derecho y el otro a la obligación. Es necesaria esta relación, pues uno de ellos debe
fisonomizar el acto hecho.
Lógicamente que lo anterior pierde su importancia cuando los dos sujetos son comerciantes,
ya que el acto sería calificado como mercantil.
Se hace difícil determinar las condiciones que debe reunir una persona natural o jurídico para
considerarla como “Sujeto del Derecho Mercantil”.
Algunos tratadistas indican que el “sujeto” debe ejercer en forma habitual actos de comercio
con animo de lucro.
Otros en cambio consideran que aún la persona, que ejerza en forma eventual actos
comerciales, debe considerársela como comerciante.
Una persona natural o jurídica que ejecuta habitualmente actos de comercio, que compra –
vende, que persigue lucro y que esta inscrito en el Registro de Comercio, no provoca mayores
dificultades el la calificación del acto en el que participa, pues, seria esencialmente
considerado comercial.
Acto
Los actos mercantiles son los que fisonomizan determinados hechos, sin entrar en detalles,
menos a las excepciones, pues para estos casos concretos y pocos, está el criterio del juzgador
y el propio acto para determinar su naturaleza.
Al indicar que el “acto” mercantil debe buscar como finalidad esencial el lucro o la utilidad,
habremos definido y dado el paso fundamental para concretarlo en forma explicita.
Objeto
En cuanto al “objeto” creemos imposible ingresar a enumerarlo por considerarlo muy amplio,
ya que el objeto puede ser material o puede constituirlo un contrato mercantil; puede ser real
o inmaterial, así la venta de una idea para implantar un negocio o efectuar una sociedad.
Manifestamos que en consecuencia que “el objeto, no es otra cosa que el motivo que hace
actuar al Sujeto para realizar un Acto Mercantil”.
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El Art. 6 Código de Comercio, determina entre otros, los actos y operaciones de comercio,
mismos que están clasificados de la siguiente manera:
La recepción de dinero en préstamo o mutuo con garantía o sin ella, para proporcionarlo en
préstamo a interés y los prestamos subsiguientes, así como dar habitualmente prestamos de
dinero a interés.
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La actividad empresarial de sanatorios, farmacias y otras similares, incluyendo las funerarias
en general.
ACTOS NO COMERCIALES
Los trabajos y oficios manuales o de servicio de los artesanos, obreros y otros establecidos
sin condición de empresarios y cuya subsistencia depende del producto de aquellos.
Las pensiones familiares atendidos personalmente por sus propietarios, cuando esta actividad
sea un medio de subsistencia.
Toda adquisición de frutos, mercaderías y otros bienes con destino al consumo o uso del
adquiriente.
Toma tal denominación los que son mercantiles para una de las partes y civiles para la otra.
Ejemplo: la adquisición de artículos de consumo, en un almacén por una persona particular.
Para el propietario del negocio la venta de ellos constituye un acto netamente comercial y
para el comprador, no comerciante, es un acto meramente civil.
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En caso de controversia; ¿Qué clase de acción corresponde?
Con ulterioridad se ha producido una corriente muy precisa en sentido de que tales
controversias deben someterse a la jurisdicción y a las leyes de comercio por más que una
sola de las partes contratantes sea comerciante o haya realizado una operación de comercio.
EMPRESAS ESTATALES
Según el Art. 10 del Código de Comercio, las Empresas Estatales, Municipales u otras
instituciones fiscales, no son empresas comerciales, pero pueden efectuar actos de comercio
con los particulares y, en cuanto a esos actos, quedan sujetos a este Código y leyes especiales
sobre la materia.
BIENES MERCANTILES
Las mercaderías elaboradas o por elaborar y otros bienes muebles que se transfieren por o/a
empresas mercantiles.
Los bienes inmuebles, cuando sean objeto del giro comercial de la empresa.
La propiedad industrial, el nombre, los avisos, las marcas de fábricas, las patentes, las
licencias de uso y explotación y demás signos cuando constituyen objeto de comercio. Los
demás bienes regulados por este Código.
REGISTRO DE COMERCIO
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ANTECEDENTES
PUBLICIDAD
Puede afirmar que los Registros de Comercio constituyente instituciones de publicidad para
materiales relacionadas con la actividad mercantil.
“La publicidad no sólo es necesario para la vida del comercio, que ya de por sí vale por un
publicidad de hechos, sino que significa una forma indispensable para la seguridad jurídica”
(Lorenzo Mossa).
2. Las emancipaciones o las habilitaciones., que conforme a Ley, se otorguen a los menores
para ejercer el comercio.
3. Las resoluciones o sentencias que impongan a los comerciantes la prohibición del ejercicio
del comercio; la interdicción contra comerciantes pronunciadas judicialmente; los convenios
preventivos; la declaración de quiebra y el nombramiento de liquidadores o síndicos; la
27
posesión de cargos públicos que inhabilite el ejercicio de comercio y, en general, las
incapacidades e inhabilitaciones previstas por ley.
5. Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique, sustituye o revoque la facultad de
administración general o especial, de bienes o negocios del comerciante.
7. Los gravámenes y demandas civiles relacionadas con derechos cuya mutación esta sujeta
a registros comerciales.
10. Las fianzas de los directores, administrativos, síndicos y todos los obligados a prestarlas,
así como su cancelación y
La matrícula puede solicitarse al empezar el giro o dentro del mes que lo siga, empero los
actos y documentos sujetos a inscripción, no surten efectos contra terceros, sino a partir de
la fecha de su inscripción.
Ninguna inscripción puede hacerse alterando el orden de su presentación.
SOLICITUD DE SU INSCRIPCIÓN
La inscripción puede solicitarse por los comerciantes o por cualquier persona interesada. En
caso de negativa de la inscripción se puede apelar, en el término de cinco días, ante la Corte
Superior del Distrito, sin recurso ulterior.
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Los jueces ante quienes ocurran los comerciantes deben exigir a éstos que acrediten
previamente su matrícula del Registro de Comercio.
Esta disposición legal inmersa en el Código, tiene relación principalmente con la capacidad
procesal del comerciante, quien para actual en tal carácter debe acreditar su personalidad con
la matrícula correspondiente.
SANCIONES
Todas las personas capaces para contratar y obligarse conforme a la Ley Civil, puede ejercer
el comercio.
La Ley exige que los comerciantes tienen que cumplir con ciertas obligaciones inherentes
a la función que desempeñan, debiendo matricularse en el Registro de Comercio, inscribir
todos aquellos actos, contratos y documentos sobre la cuales la Ley exige esa formalidad,
comunicar a las autoridades competentes la cesación de pagos por las obligaciones
contraídas, llevando la contabilidad de sus negocios, cumplir las obligaciones tributarias,
conservar los libros de contabilidad y demás documentos y papeles referentes al negocio,
absteniéndose de ejecutar actos que signifiquen competencia desleal.
ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN
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de Comercio, adjuntando certificados de pago recabados de la oficina de Impuestos Internos
y de la Municipalidad, a más de cumplir con otros requisitos necesarios par legalizar su
inscripción.
LIBROS
Las disposiciones legales de 1937 determinaban que las Cámaras de Comercio para inscribir
a los comerciantes debían llevar tres libros: “A”, “B” y “C”.
En el Libro “A”, debían inscribirse los comerciantes particulares, en el Libro “B”, las
sociedades en comandita, las sociedades colectivas, las sociedades de responsabilidad
limitada y otras que podrían crearse y finalmente en el Libro “C”, solamente las sociedades
anónimas.
Debían llevar las Cámaras de Comercio un Registro que estaba sujeto a disposiciones
reglamentarias siendo los mismo de carácter público, con responsabilidades civiles y
penales para los empleados de la institución en caso de comprobarse cualquier infracción.
El Registro de Comercio y Sociedad por Acciones debe funcionar bajo la dependencia del
Ministerio de Industria y Comercio y su organización administrativa y funcional debe
regularse por el reglamento respectivo.
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El objeto del registro estriba en la necesidad y conveniencia de tener a disposición muchos
elementos de prueba indispensables para determinar en última instancia los derechos y
responsabilidades del comerciante.
El hecho de cumplir con las normas legales indicadas en el Código de Comercio referente a
las atribuciones de esta institución importante dentro de la actividad comercial, hizo nacer
la idea al legislador para que la persona que se haga cargo de la Dirección y Registro de
Sociedades por Acciones, sea una persona idónea y capaz para desempeñar tan alta función,
aplicando correctamente la Ley e interpretando en su caso para dilucidar controversias que
se presenta en el cotidiano vivir.
Las atribuciones y recursos, se hallan claramente indicados en el Art. 444 del Código de
Comercio.
PROHIBICIONES
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La Dirección de Sociedades por Acciones puede proporcionar informaciones a solicitud de
la parte interesada y con orden judicial.
Según la opinión del tratadista Dr. Carlos Morales Guillén, “la fiscalización administrativa
de las sociedades por acciones, durante su funcionamiento, está sometido al organismo
especializado que es estudia. Este tipo de fiscalización, en el derecho comparado, existe no
solo en los países con régimen de autorización previa administrativa, que en el ordenamiento
nacional se denomina aprobación según los artículos 130 y 131 del Código de Comercio;
para constituir la sociedad, sino también en aquellos en que la constitución no esta sometida
a ninguna intervención administrativa. Las modalidades son diversas, propias de las
peculiaridades de cada legislación”.
Asimismo dicha autoridad debe enmarcar sus actos dentro de la propia jurisdicción y
competencias propias que determina la norma jurídica, sin inmiscuirse en atribuciones que
componen a otros organismos especializados, Ejemplo: La Comisión Nacional de Valores,
por su propio objetivo y finalidad es el único organismo administrativo competente para
autorizar la oferta pública de títulos – valores, medida establecida en los Arts. 739 al 785 del
Código de Comercio.
32
De esta manera se evita el conflicto de competencias entre organismos dependientes del
Estado y que si bien tiene fines similares, pero el objeto de sus facultades y atribuciones son
completamente distintas ya que cada órgano rector debe basar su funcionamiento en la Ley
que constituye la norma general de cumplimiento obligatorio.
La mayoría de los tratadistas indica que los jueces y autoridades administrativas son los
encargados de interpretar los contratos entes que atenerse a la parte literal, buscando la forma
de investigar la voluntad de las partes, procurando favorecer al obligado en casos de
oscuridad y aplicando la costumbre y las modalidades del medio donde actúa.
Por consiguiente para la interpretación, se aplicará la norma jurídica que establece, que
en los contratos se debe averiguar cual ha sido la común intención de las partes, antes que
sujetarse al sentido literal de los términos, que en las cláusulas de dos sentidos, se les debe
dar el que produzca algún efecto, que en caso de duda se interprete contra el que ha
estipulado y a favor del obligado, etc., reglas determinadas en el Código Civil.
Los hechos y actos de los contratantes subsiguientes al contrato, que se relacionan con lo que
se discute, serán la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrar el
contrato.
En los casos dudosos que no pueden resolverse según las bases establecidas, las cláusulas
ambiguas, deben interpretarse siempre a favor del deudor, o sea en el sentido de la liberación,
y si en el contrato unos términos son claros y precisos y otros equívocos y ambiguos, éstos
deben interpretarse por aquellos.
El examen aislado de las cláusulas llevaría por el contrario a las interpretaciones más
extrañas y arbitrarias.
Todas y cada una de las reglas anotadas anteriormente de conformidad al derecho comparado,
indudablemente servirán de valiosos elementos de juicio a las partes, al juez y autoridades
administrativas, evitando de esta manera actos litigiosos que no son aconsejables.
FORMA DE CONSTITUCION
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Las sociedades comerciales tipificadas en nuestro ordenamiento legal, a excepción de las
sociedades accidentales o de cuentas en participación, siempre se constituyen por
instrumento público, o sea, con la intervención de un Notario de Fe Publica, para que se
obtenga la personalidad jurídica de las mismas.
1.- Nombre y generales de ley de las personas físicas y nombre, naturaleza, nacionalidad y
domicilio de las personas jurídicas que intervengan en la constitución.
4.- Monto del aporte de cada socio en dinero, valores o servicios o su valoración.
7.- Reglas para distribuir las utilidades o soportar las perdidas. En caso de silencio, se
entenderán en proporción a los aportes.
9.- Cláusulas necesarias relacionadas con los derechos y obligaciones de los socios, o
accionistas entre si y con respecto a terceros.
10.- Cláusulas de disolución de la sociedad y las bases para practicar la liquidación y forma
de designar a los liquidadores.
12.- En las sociedades anónimas, la época y forma de convocar a reuniones y constituir las
juntas de accionistas; la manera de tomar acuerdos en los asuntos de su competencia.
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El contrato constitutivo, o sus modificaciones, de sociedades colectivas, en comandita simple
y de responsabilidad limitada, se someterá a la inscripciones respectiva en el Registro de
Comercio, el cual, previa comprobación del cumplimiento de todos los requisitos legales y
fiscales, procederá en consecuencia.
RESOLUCION
PUBLICIDAD
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Las escrituras constitutivas, las modificaciones y las disoluciones de las sociedades en
general, se publicaran por una sola vez en un periódico de amplia circulación nacional,
excepto de las asociaciones accidentales o de cuentas en participación.
Las sociedades de los tipos autorizados que no se constituyan regularmente y las sociedades
de hecho que se hubieren exteriorizado como tales frente a terceros se reputaran existentes
solamente para los efectos de la responsabilidad respecto a terceros y para ejercer los
derechos emergentes de contratos válidamente celebrados.
Los que efectúen operaciones en nombre de la sociedad irregular o de hecho y los que
efectúen jurídicamente como sus representantes, responden en forma solidaria e ilimitada de
cumplimiento de lo realizado frente a terceros.
Todo interesado y aun los socios no culpables de la irregularidad, podrán demandar daños y
perjuicios a los culpables y a los que obren como representantes o mandatarios de la sociedad.
Cualquier socio puede pedir la disolución y liquidación de la sociedad.
ESTIPULACIONES NULAS
1.- Que un socio no será excluido de la sociedad aun cuando hubiera justa causa para ello.
2.- Que al socio o socios capitalistas se devolverán sus aportaciones con un premio
preestablecido o con sus brutos o con una cantidad adicional, haya o no ganancias.
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4.- Que la totalidad de las ganancias o de las prestaciones a la sociedad pertenezca al socio o
socios sobrevivientes.
5.- Que algunos socios no soportaran las perdidas o que otros estarán solamente a las
ganancias o que estos serán privados de los beneficios.
6.- El establecimiento, para la adquisición de la parte de un socio por otro, de un previo que
sea aparte exageradamente de su valor real al tiempo de su negación.
Por la responsabilidad que deriva de los tipos de sociedad, los esposos entre si y con terceros,
solo podrán participar en sociedades por acciones o de responsabilidad limitada.
Cuando el cónyuge supérstite e hijos menores de edad, reciban una empresa a titulo de
herencia, tienen derecho a imponer la continuación de la explotación de la misma, ya sea en
común o con la participación de terceros.
En este caso los menores de edad solo pueden participar en sociedades por acciones o de
responsabilidad limitada, cuya aprobación la dará el Juez competente.
El aporte de los socios a la sociedad podrá ser con bienes, industria o trabajo, dependiendo
de la voluntad mayoritaria de los demás socios. Si se trata de inmuebles se extenderá a las
correspondientes escrituras públicas e inscribirse en las oficinas de Derechos Reales y en el
Registro de Comercio.
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ANTECENDENTES
La sociedad en Comandita Simple arranca su origen en la Edad Media como resultado, según
los comentaristas; de la transformación del antiguo contrato de “Conmenda” o
“Encomienda” en el cual un capitalista (conmendator) entrega su dinero a su negociante para
la realización de los negocios.
DEFINICION
El Código de Comercio actual, señala que “La sociedad en Comandita Simple esta
constituida por una o mas socios comanditarios que solo responden con el capital que se
obliga a aportar; y por uno o más socios gestores o colectivos que responden por las
obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada, hagan o no aportes al capital social”
Según nuestro Código, esta sociedad esta formada por dos categorías de socios; los colectivos
a quienes incumbe la gestión del negocio con responsabilidad solidaria e ilimitada y los
comanditarios que no intervienes en la administración del negocio y su responsabilidad está
limitada al importe de sus aportaciones.
FORMA DE CONSTITUCION
A tiempo de proceder a esta inscripción, en el registro no figuran los nombres de los socios
comanditarios, sino de los socios gestores o colectivos, esto por el grado de
responsabilidad de cada una de ellos y porque este extremo y por la responsabilidad ilimitada
y solidaria es lo que interesan a terceros con quienes la sociedad pueda contratar adquirir
derechos y contraer obligaciones.
Cuando actúa bajo una razón social , ésta estará formada con los nombres patronímicos de
uno o más socios gestores o colectivos, agregándose las palabras “Sociedad en comandita
simple o sus abreviaturas “S.C.S.” .
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La omisión de lo determinado anteriormente, dará lugar a que se la considere como una
sociedad colectiva.
De igual manera conforme lo indicado al referirnos a las sociedades colectivas, pueden optar
por un nombre de fantasía, tomar un lema etc., ya que no existe prohibición al respecto.
CAPITAL SOCIAL
ADMINISTRACION
En caso contrario, el socio comanditario infractor responderá como si fuera socio gestor o
colectivo con relación a dichos actos.
ACTOS NO ADMINISTRATIVOS
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Los socios comanditarios podrán examinar lo libros de contabilidad documentos y balances
de la sociedad en las épocas previstas en la escritura social y, en su defecto, a tiempo o
inmediatamente después de que los estados contables hubieran sido presentados a las
autoridades competentes.
Los socios de referencia, tendrán derecho además, a exigir la entrega de una copia o balance
y estado complementario que necesiten, los cuales debe entregárseles en un plazo no mayor
a treinta días de la fecha de su elaboración, bajo la responsabilidad de los socios gestores o
colectivos.
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES
También participaran en la votación los socios gestores o colectivos que hubieran hecho
aportados al capital social.
Es de anotar que si fallece un socio “comanditario “no siempre puede extinguirse la sociedad,
supuesto que sus herederos pueden continuar en el negocio y siempre que así este
determinado en la escritura de constitución, caso de no admitirse este hecho , la sociedad
tendrá que disolverse y liquidarse conforme a normas legales.
SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
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ANTECEDENTES
Esta sociedad es una forma intermedia que sin duda satisface las exigencias del comercio.
Es una sociedad ecléctica entre las sociedades de personas (colectivas) y las sociedades de
capitales (anónimas) sin el riesgo extraordinario que la responsabilidad ilimitada de los
socios que determina la colectiva y sin las formalidades complicadas ni el sometimiento a
una reglamentación rígida de las sociedades por acciones.
En Bolivia se implanto este tipo de sociedad por Ley de 12 de marzo de 1941 y ahora
claramente determinado en nuestro ordenamiento jurídico.
DEFINICION
El tratadista J.R. Rodríguez (mexicano) da una definición de esta sociedad: “Es la sociedad
comercial organizada bajo una denominación o razón social y con capital fundacional
dividido en cuotas no representables por títulos negociables, en la que los socios solo
responden con sus aportaciones”.
FORMA DE CONSTITUCION
Se constituyen por escritura pública, esto es con la participación del Notario de Fe Publica,
y una vez llenados los requisitos de publicidad y otros, deberán obligatoriamente inscribirse
en el Registro de Comercio para comenzar a trabajar en el giro comercial propuesto.
CARACTERISTICAS
El fondo común esta dividido en cuotas capital que, en ningún caso, puede representarse por
acciones o títulos-valores.
Cuota social significa tanto como la parte que se tiene en el capital social e implica la
expresión de los derechos y obligaciones de cada socio. Corresponde al concepto de acción.
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La sociedad de responsabilidad limitada, llevará una denominación o razón social, formada
con el nombre de uno o algunos socios.
Ya hemos indicado que el capital social estará dividido en cuotas capital de igual valor, que
serán de cien pesos bolivianos o múltiplos de cien. Este capital deberá pagarse en su
integridad, en el acto de constitución de la sociedad, pudiendo ser el mismo en dinero o en
especies, debiendo hacerse constar este extremo en la escritura de constitución. Si son en
especies, deberán ser previamente valuadas.
Puede acordarse el aumento del capital social, mediante el voto que representa la mayoría
del capital social. Ningún acuerdo o disposición de la escritura de constitución puede privar
a los socios de su derecho preferente a suscribir el aumento de capital social.
Antes de la publicación e inscripción del aumento del capital en el Registro de Comercio, los
socios quedan obligados a pagar su nueva inscripción.
REGISTRO DE SOCIOS
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
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1.- Aprobar, modificar o rechazar el balance general correspondiente al ejercicio vencido.
6.- Autorizar todo aumento o disminución del capital social, así como la cesión de las cuotas
de capital y la admisión de nuevos socios.
ASAMBLEA ANUAL
La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos, una vez al año, en el domicilio y época fijada
en la escritura social y, a mas tardar dentro de los tres meses de cerrado el ejercicio económico
de la sociedad.
A solicitud de los gerentes o administradores o de los socios que representen más de la cuarta
parte de capital social, podrá convocarse a asamblea extraordinaria, a un cuando la escritura
de la constitución solo exigiera el voto por correspondencia. En estas asambleas solo podrán
tardarse los asuntos señalados en la convocatoria, bajo pena de nulidad.
El quórum legal para la asamblea quedará constituido por la presencia de socios que
representen por lo menos a la mitad del capital social, a no ser que la escritura exigiera una
representación mayor. Todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones de la sociedad
y gozara de un voto por cada cuota de capital (igual que las sociedades anónimas).
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La sociedad se disolverá de pleno derecho cuando todas las cuotas de capital se concentren
en un solo socio, quien responderá, en forma solidaria e ilimitada por las obligaciones
sociales hasta la total liquidación de la sociedad.
La acción podrá ejercitarse por cualquier persona con interés legítimo debiendo procederse
por la vía sumaria y probado el hecho, el Juez designara a los liquidadores respectivos. La
acción no podrá ser enervada por la inclusión o aparición posterior de socios. Los criterios
doctrinales referentes a esta determinación, aclaran que si queda un solo socio, no parece que
pueda existir la sociedad, ya que no es admisible la existencia de una sociedad con un solo
socio.
CONTROL
La transferencia de cuotas por causa de muerte de alguno o algunos de los socios se determina
por las cláusulas expuestas en la escritura de constitución.
Si el contrato social permite la incorporación de los herederos del socio, será obligatoria su
inclusión sin que puedan los demás socios oponerse bajo ninguna circunstancia. Caso
contrario los socios tendrán derecho a adquirir las cuotas del socio fallecido y en base del
valor comercial en caso de la fecha de la muerte de este.
El socio que se proponga ceder sus cuotas, comunicara por escrito a los demás socios, quienes
en el termino de quince días de recibido el aviso, manifestaran su interés en adquirirlos. Si
no desean y no hacen conocer su decisión en el plazo señalado, se presume su rechazo y el
ofertante queda en libertad de vender sus cuotas a terceras personas.
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CARACTERISTICAS
En realidad, este nuevo tipo de sociedad se ha establecido en razón de que el Estado, con el
fin de proporcionar a la colectividad servicios públicos rentables y eficientes, actuando como
persona de Derecho Privado, une capitales públicos con el capital privado, buscando la
obtención de utilidades traducidas en servicios para la colectividad, dándose en la practica
buenos y excelentes resultados, por estar administrado conjuntamente con los representantes
del capital privado, quienes teniendo interés directo en la inversión de sus capitales, tratando
por todos los medios siempre de obtener mayor utilidad.
“Si bien pertenece al campo del Derecho Administrativo, se advierte que entre las empresas
privadas y las empresas públicas, coexisten otras denominadas de “economía mixta” y que
son el resultado de la llamada “interpretación del derecho público y el derecho privado, que
simboliza una especie de transacción” (Malagarriga).
Las sociedades anónimas de economía mixta son personas de derecho privado y, salvo las
disposiciones especiales establecidas, deben estar sujetas a las normas que rigen la
constitución y el desenvolvimiento de las sociedades anónimas.
DENOMINACION
Toda sociedad de economía mixta podrá constituirse con dos o más socios.
Para constituir una sociedad de economía mixta se deben cumplir los requisitos siguientes.
1.- Propuesta de los promotores al Ministerio del ramo, o al organismo dependiente del
Estado con el cual se debe formar sociedad o de éstos al capital privado.
2.- Suscripción de un convenio entre el interés privado y la entidad del sector público para la
formación de la sociedad, con proyectos aprobados de la escritura de constitución y estatutos.
3.- Decreto Supremo que autorice la formación de la sociedad, apruebe el proyecto de
contrato de constitución y estatuto y ordene su protocolización en la notaría respectiva y
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luego reconozca su personalidad jurídica, señalando el capital, porcentaje y participación del
sector público y los privilegios que gozará la sociedad, siempre que se los otorguen.
ESTATUTOS
2.- Las acciones deben emitirse necesariamente, en series, correspondiendo una de éstas al
sector público.
3.- Las otras series de acciones corresponderán a aportes de capital privado serán nominativas
y transferibles, al igual que en las sociedades anónimas.
4.- El número de directores que serán nombrados por cada una de las series de acciones, así
como la forma de designación del presidente.
Los directores de las acciones del sector público pueden ser removidos por sus mandantes en
cualquier momento.
El cargo de director de la serie de las acciones privadas es persona y no puede ejercerse por
delegación y de la serie correspondiente al sector público, se ejerce por designación.
APORTE PRIVADO
El aporte de capital privado puede ser en dinero, en bienes o valores depositados en un Banco
o en estudios, proyectos y aportes tecnológicos.
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La participación del sector estatal debe estar claramente determinada en el convenio, Decreto
Supremo, escritura de constitución y estatutos y dependerá del tipo de actividad que realizará
la sociedad. Asimismo se debe establecer si la explotación es de recursos naturales
renovables o no, y si los portes privados son de origen nacional o extranjero.
Transferida las acciones a favor del sector estatal, la sociedad se convierte en empresa
pública. Si la transferencia se efectuara a favor del sector privado, la sociedad continuará
como sociedad anónima privada, sujeta a sus prescripciones de Ley.
SERVICIOS PUBLICOS
PERITAJE
Para los casos de redención, liquidación, rescate o cualquier otra transferencia de acciones
entre el capital privado y el Estado, a falta de estipulación expresa en el convenio, ambas
partes nombrarán peritos que avalúen las acciones y si éstos no se pusieren de acuerdo sobre
el precio, se designará un dirimidor, que será nombrado por el juez competente. Evacuado el
informe del dirimidor, el estado o sector privado, según el caso, depositarán el valor de las
acciones en un Banco y los tenedores procederán a su transferencia. La responsabilidad de
ambos está limitada a los aportes efectuados y compromisos contraídos.
Las sociedades de economía mixta, por decisión de sus juntas de accionistas, pueden efectuar
a su vez, inversiones en otras empresas o adquirir acciones de otras sociedades, así como
realizar estudios de factibilidad, organizar y establecer en el país nuevas sociedades afines a
su objeto. En este caso, las nuevas sociedades pueden constituirse en cualquiera de los tipos
de sociedad por acciones o de responsabilidad limitada.
Las sociedades anónimas de economía mixta, previa autorización del órgano administrativo
competente, pueden emitir acciones preferidas o bonos de obligación, señalando las
condiciones, plazo, valor y otras que tendrán emisiones.
SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES
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DEFINICIÓN
Esta sociedad clasificada entre las mixtas, es decir, de personas y de capitales; constituye una
modalidad especial de sociedades por acciones, que en cuanto a su funcionamiento, se rigen
generalmente por las normas establecidas para la sociedad anónima.
Se define como “Sociedad mercantil con denominación o razón social de capital fundacional
divido en acciones, en la que sus socios solo responden con sus aportaciones, salvo uno de
ellos, por los menos, que debe responder, solidaria e ilimitadamente por las deudas sociales”
(Morales Guillén).
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Conforme a nuestra legislación, en este tipo de sociedades los socios gestores responden por
las obligaciones como los socios de la sociedad colectiva.
Los socios comanditarios, limitan su responsabilidad al monto de las acciones que hayan
suscrito.
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La administración y representación de estas sociedades podrá estar a cargo de uno o más
socios gestores o de terceras personas ajenas a la sociedad, quienes durarán en sus funciones
por el tiempo indicado en sus estatutos.
Si son designados terceros ajenos a la sociedad, éstos tendrán que ofrecer previamente
garantía conforme se exige en las sociedades anónimas, es decir, para la responsabilidad
emergente en el desempeño de sus funciones.
El socio gestor en consecuencia, puede ser removido de sus funciones que desempeña,
cuando éste durante su administración realiza actos dolosos o culposos en contra de los
intereses de la sociedad o incumplimiento de sus obligaciones o tiene la prohibición e
impedimento para ejercer el comercio.
JUNTA
La junta en estas sociedades, deberá necesariamente estar integrada por las dos clases de
socios, es decir, gestores o comanditados y socios comanditarios. Al decir del tratadista
Rodríguez: “La junta general en este tipo de sociedades, no constituye el órgano supremo
como en la sociedad”.
Sin embargo, la Junta o Asamblea General se halla constituida por los accionistas que en este
caso son los socios comanditarios y gestores ya que forzosamente tienen que tener esta
calidad para el quórum y votación.
Bajo pena de nulidad, el socio administrador tiene voz pero no voto en los siguientes casos:
Indicamos asimismo, que para la cesión de la parte del socio gestor será necesaria la
autorización previa de la Junta Extraordinaria de Accionistas que para el efecto podrá ser
convocada conforma a los estatutos.
ASOCIACIÓN ACCIDENTAL O DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
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DEFINICIÓN
El Prof. Victor Peláez Vacaflor da la siguiente definición: “Que las sociedades accidentales
o de cuentas en participación son las que se forman por la reunión de dos o más personas
para la realización de una o más operaciones determinadas, sin domicilio, ni firma social,
trabajando, una, algunas o todas, a nombre propio”.
El tratadista César Vivante define: “Forma impropia de sociedad, por la cual una persona
toma parte en los negocios comerciales de otra, aumentando la potencialidad financiera de
aquella con el porte de sus bienes o de sus obras, para dividir con ella las utilidades y las
pérdidas en los negocios, realizados en interés común”.
El legislador, al haber incluido dentro de las normas comerciales, ha tenido que analizar la
realidad en la que se vive, pues, en forma constante y a diario se ve como hechos reales y
evidentes la efectivización de negocios, ya sea por escrito, verbalmente o por conferencias
radiotelefónicas, teles, etc. que representan individualmente grandes intereses económicos.
Nuestro Código al referirse a este punto indica: “Por el contrato de asociación accidental o
de cuentas en participación, dos o mas personas toman interés en una, o mas operaciones
determinadas y transitorias, a cumplirse mediante aportaciones comunes, llevándose a cabo
las operaciones por uno o mas o todos los asociados, según se convenga en el contrato”.
CARACTERÍSTICAS
Dentro e las principales características de este tipo de asociación podemos indicar las
siguientes:
1. Pueden celebrarse por cualquier clase de documento, si acaso las partes desearen, sin
exigirse precisamente escritura pública.
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3. No están sometidas a publicidad, inscripción en el Registro de Comercio, no tienen
razón social y carecen de personalidad jurídica.
4. Su duración depende de la voluntad de las partes contratantes.
5. Este tipo de asociación carece de domicilio.
AUSENCIA DE FORMALIDADES
Los terceros adquieren derechos y asumen obligaciones con respecto a dichos asociados,
cuya responsabilidad es solidaria y mancomunada.
Los asociados no encargados de las operaciones carecen de acción directa contra terceros.
Cuando, contando con el consentimiento de los demás asociados, el o los encargados de las
operaciones hacen conocer los nombres de éstos, todos los asociados quedan obligados,
ilimitada y solidariamente y son los responsables ante terceros.
RENDICION DE CUENTAS
Todo asociado no encargado de las operaciones tiene derecho a pedir la rendición de cuentas
de las mismas, al término de la asociación accidental o de cuentas en participación, el o los
socios encargados de las operaciones, serán liquidadores y rendirán cuentas a los demás
asociados.
Si acaso quien efectúa la operación comercial no rinde cuentas a los demás asociados, éstos
podrán solicitar al juez dicha rendición valiéndose de todos los medios probatorios,
obligándose además al pago de daños y perjuicios ocasionados por éste perjuicio de los
demás.
CONTROL DE LA ASOCIACION
Sin perjuicio de que el contrato designe al o los asociados para que ejerzan el control de la
gestión, todos los demás tendrán derecho a verificar y vigilar las operaciones encomendadas
a los asociados encargados de la operación.
TÍTULOS VALORES
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NOCIONES GENERALES
Los títulos valores se relacionan con la circulación de los derechos. Se platea el problema de
que una persona puede tener la intención de transmitir unos derechos pero los mismos están
inmateriales, no son tangibles. Para que ello sea posible, se crea la figura de los títulos
valores, esto es, se trataría de incorporar un derecho a un documento que posibilite que la
transmisión del documento equivalga a la transmisión del derecho mismo. A través de la
documentación de los derechos nace la figura de los títulos valores que para que cumplan su
función de circulación, tienen las siguientes garantías y principios:
1.- Principio de legitimación: el tercero que adquiere ese documento debe saber que con la
mera posesión del mismo le va a legitimar para ejercer el derecho.
2.- Principio de autonomía: el tenedor o poseedor sepa que no se le van a poner excepciones
por el deudor, que no se deriven del documento mismo, es decir, que e documento como
derecho será autónomo o independiente.
3.- Principio de literalidad: el adquirente o poseedor del documento debe estar seguro de
que el derecho reflejado en el documento e real, es decir, que el mismo puede ejercitar el
derecho tal como aparece en el documento.
CLASIFICACIÓN
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Las tarjetas de crédito son títulos valores impropios que nacen en los EE.UU. y su finalidad
en un principio era evitar portar dinero para las compras corrientes. En la actualidad tienen
gran existo por motivos de seguridad, comodidad y de interés para las empresas. Seguridad
porque evitan llevar dinero y le beneficia a las grandes empresas con el problema de caja.
Las tarjetas son títulos valores impropios ya que se considera más bien un titulo de
legitimación que sirve para identificar a las personas para ejercitar el poder de disposición
del crédito que le concede un banco.
REQUISITOS
Los documentos y los actos indicados en este Título sólo producirán los efectos previstos
cuando contengan las menciones y llenen los requisitos señalados por el presente Código,
salvo que por la misma ley estén implícitos. La omisión de tales requisitos no afecta a la
validez del negocio jurídico que dio origen al título-valor. Además de lo dispuesto para cada
título-valor en particular, éstos deben llenar los siguientes requisitos:
En los títulos en serie, la firma autógrafa podrá ser sustituida, bajo la responsabilidad del
emisor del titulo, por un facsímile que puede ser impreso, previa autorización del órgano
administrativo que ejerza su control.
53
El tenedor de un título-valor tiene la obligación de exhibirlo para hacer valer el derecho
consignado en el mismo. Si el título es pagado debe ser entregado a quien lo pague, salvo
que el pago sea parcial o solo de los derechos accesorios. En este caso, se anotará el pago
parcial en el título y el tenedor extenderá por separado el recibo correspondiente. El titulo
conservará su eficacia por la parte no pagada.
AUTONOMÍA DE LA OBLIGACIÓN
Cuando dos o más personas suscriban un título-valor en una misma calidad, se obligarán
solidariamente. El pago del titulo por uno de los suscriptores obligados, no confiere a quien
paga, respecto de los demás que firmaron el mismo acto, sino los derechos y las acciones que
competen al deudor solidario contra los demás co-obligados, sin perjuicio de las acciones
contra las otras partes.
También le dará derecho, en caso de rechazo del título por el principal obligado, a ejercer la
acción de restitución del valor fijado en el título para las mercaderías.
TÍTULOS NOMINATIVOS
Se llaman directos porque exigen además de la posesión del título la legitimación nominativa,
es decir, figuran como titular en el documento. Hay títulos en los que la nominatividad es
voluntaria, pero hay otros en los que es obligatoria como ocurre en la carta orden de crédito.
TRANSMISIÓN DE UN TITULO
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La transmisión de un título nominativo por endoso dará derecho al endosatario para obtener
la inscripción mencionada en el artículo anterior. El creador del titulo puede exigir que la
firma del endosante sea autenticada por cualquier medio legal.
TÍTULOS A LA ORDEN
Los títulos-valores expedidos a favor de determinada persona, en los cuales se expresa "a la
orden" o que "son negociables", serán a la orden y se transmitirán por endoso y entrega del
título, sin necesidad de registro por parte del creador.
El adquirente que justifique que se ha transmitido un título a la orden por medio distinto del
endoso, puede solicitar del juez, en la vía voluntaria, que haga constar la transmisión en el
título o en hoja adherida a él. La constancia que ponga el juez se tendrá como endoso.
El endoso debe constar en el título o en hoja adherida al mismo, en caso de no ser posible
hacerlo en el documento, y deberá llenar los siguientes requisitos:
ENDOSO EN BLANCO
El endoso en blanco se considera válido con la sola firma del endosante. En este caso, el
tenedor legítimo podrá llenar el endoso en blanco, con su nombre o transmitir el titulo sin
completar el endoso.
El endoso al portador produce los mismos efectos del endoso en blanco.
El endosante contrae obligación autónoma de pagar, en su caso, el importe del título frente a
todos los tenedores posteriores a él, salvo que se consignen las palabras "sin responsabilidad"
u otras equivalentes, en cuyo caso se entiende que el endosante transmite su derecho de
propiedad del título, pero sin garantizarlo en modo alguno.
ENDOSO EN PROPIEDAD
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El endoso que contenga las palabras "páguese a la orden de" o simplemente "páguese a" se
entiende que es en propiedad, y transmite además del dominio del título, todos los derechos
consignados en él.
ENDOSO EN COBRANZA
El endoso que contenga la expresión "en cobranza" o "al cobro" u otra equivalente. no
transmite la propiedad del título, pero faculta al endosatario para presentar el documento a la
aceptación, para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en cobranza y para
hacerlo protestar, en su caso. El endosatario tiene los derechos y obligaciones de un
mandatario, mismos que están consagrados en el Código de Comercio.
El endosante puede revocar el mandato contenido en el endoso. En este caso, debe poner en
conocimiento del deudor la revocatoria, cuando ésta no conste en el título o en un proceso
judicial en que se pretenda hacer efectivo dicho título.
ENDOSO EN GARANTÍA
El endoso "en garantía", "en prenda" u otra equivalente, constituye un derecho prendario
sobre el título y confiare al endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, las
facultades que confiere el endoso en cobranza.
TÍTULOS AL PORTADOR
Son títulos al portador los que no están expedidos a favor de persona determinada, contengan
o no la expresión al portador. La simple exhibición del título legítima al portador y su
transmisión se efectúa por la simple tradición.
TÍTULOS AL PORTADOR
En general todos los títulos valores pueden emitirse al portador a excepción de la letra de
cambio, la carta orden de crédito y los pagarés., así como otros títulos que por sus especiales
características no puedan emitirse por ejemplo las acciones en determinadas sociedades.
Los títulos al portador se caracterizan porque su posesión legítima al tenedor, sin embargo,
en los títulos al portador emitidos en serie se viene exigiendo que para legitimar la
transmisión intervenga un fedatario público
Los títulos al portador que contengan la obligación de pagar dinero sólo pueden expedirse en
los casos expresamente autorizados por ley. Los títulos creados en contravención a este
artículo no surten efectos como títulos-valores.
LETRA DE CAMBIO
CONCEPTO
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La letra de cambio es un título de crédito o título valor formal, completo, sustantivo y
ejecutivo, que incorpora una promesa de pago sin contraprestación ni condición, garantizado
por todas las personas que estampan su firma en él.
CONTENIDO
LUGAR DE EXPEDICIÓN
La letra de cambio puede girarse de una plaza comercial a otra o en una misma plaza. Si en
la letra se omite el lugar del pago, se tendrá por tal el del domicilio habitual del girado.
Su forma normal de girarla es por parte del librador, quien emite a cargo de otra persona
denominada librado, para que pague a la orden de un tercero que es el tomador.
1) A la vista;
2) A días o meses vista;
3) A días o meses fecha;
4) A fecha fija
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Si se señala el vencimiento para principios, mediados o fines de mes, se entiende por estos
términos los días primero, quince y último del mes correspondiente.
Las expresiones de "una semana" "dos semanas" o "medio mes" se entienden, no como una
o dos semanas enteras sino como plazo de ocho o de quince días efectivos, respectivamente.
(Art. 551 Código de Comercio).
La letra de cambio girada a uno o varios meses fecha o vista, vence el día correspondiente al
de su expedición o presentación del mes en que deba efectuarse el pago. Si este mes no tuviera
día correspondiente, la letra vence el día último de dicho mes.
VENCIMIENTO
El vencimiento de una letra a días o meses vista, se determina por la fecha de aceptación; la
girada a días o meses fecha, por la fecha de su giro.
El girador puede señalar como domicilio, cualquier lugar determinado para el pago de la
letra; quien pague allí, se entenderá que lo hace por cuenta del principal obligado. Si en la
letra se señalan varios lugares para el pago, el tenedor podrá exigirla en cualquiera de ellos.
La letra debe ser presentada para su aceptación en el lugar y dirección designados en ella. A
falta de indicación de lugar la presentación se hará en el establecimiento o en la residencia
del girado. Si se señalaran varios lugares el tenedor puede escoger válidamente cualquiera de
ellos. (Art. 547 Código de Comercio).
CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN
AVAL
Mediante el aval se puede garantizar en todo o en parte el pago de una letra de cambio. Esta
garantía puede otorgarla un tercero o cualquier endosante de la letra, excepto el girador.
FORMA DE HACER CONSTAR EL AVAL
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El aval debe constar en el anverso de la letra misma o en hoja adherida a ella y se expresará
escribiendo "por aval", u otra expresión equivalente, con la firma del avalista. La sola firma
puesta en la letra, cuando no se le pueda atribuir otro significado, se entiende por aval.
El aval sin especificación de cantidad se presume que garantiza el pago del importe total de
la letra. (Art. 637, 1438, 562 Código de Comercio).
El aval es siempre solidario y el avalista queda obligado en los términos que corresponderían
formalmente al avalado, y su obligación es válida aun cuando la de este último sea nula por
cualquier causa.
El avalista que pague adquiere los derechos de la letra contra la persona garantizada y contra
los que sean responsables respecto de esta última por virtud de la letra.
LETRA A LA VISTA
Las letras giradas a la vista deben pagarse a su sola presentación. La presentación para su
pago debe hacerse dentro del año siguiente a la fecha de la letra. El girador podrá ampliar el
plazo o prohibir la presentación antes de determinada fecha, pero dentro del plazo señalado.
Si, vencida la letra, ésta no es presentada para su cobro, el girado, después de transcurrido el
plazo para el protesto, podrá depositar su importe en un Banco autorizado a la orden y riesgo
del tenedor, y consignar el certificado de depósito ante autoridad judicial con jurisdicción en
el lugar del pago. El depósito judicial producirá efectos de pago.
PROTESTO
El protesto tiene por objeto establecer, fehacientemente, que una letra fue presentada en
tiempo oportuno y que el obligado dejó total o parcialmente de aceptarla o pagarla. Salvo
disposición legal expresa, ningún otro acto puede suplir el protesto. El protesto se practicará
con la intervención de un notario de fe pública y, por su omisión, no hay lugar a la acción
ejecutiva.
El protesto por falta de aceptación de una letra deberá efectuarse en los plazos fijados para
su presentación o antes de la fecha de vencimiento. El protesto por falta de pago de una letra
pagadera a fecha fija o días o meses fecha o vista, se efectuará en el curso del tercer día hábil
siguiente a la fecha de su vencimiento.
FORMALIZACIÓN DEL PROTESTO
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El protesto por falta de aceptación o de pago se hará en acta en la cual se exprese:
1. La reproducción literal de la letra, con su aceptación. Endoso, aval y cualquier otra
indicación que ella contenga;
2. El requerimiento al girado o aceptante para aceptar o pagar la letra, con indicación de si
esa persona estuvo o no presente;
3. Los motivos de la negativa para la aceptación o el pago;
4. La firma de la persona con quien se entienda la diligencia o la indicación de la
imposibilidad para firmar o de su negativa, y
5. La indicación del lugar, fecha y hora del protesto y la firma del notario.
El notario debe hacer constar en la letra o en hoja adherida a ella, bajo su firma, que la letra
fue protestada por falta de aceptación o de pago, con indicación de la fecha y número del acta
respectiva y franqueará testimonio del acta de protesto con las formalidades legales.
Si, al requerimiento del notario, el girado satisface el importe de la letra, más los intereses
moratorios, se suspenderá el protesto, debiendo, además, cubrirse los derechos y gastos
notariales. El notario que intervenga en el protesto es responsable de los daños y perjuicios
originados por su negligencia u omisión.
AVISO DE RECHAZO
El tenedor de la letra cuya aceptación o pago se hubiera rehusado, debe dar aviso de tal
circunstancia a su endosante o al girador de la misma, cuya dirección conste en ella, dentro
de los dos días siguientes a la fecha del protesto. Cada endosante, a su vez, dentro del mismo
término, debe informar al endosante que le precede y así sucesivamente, hasta llegar al
girador. El que omita dar aviso en los términos indicados en este artículo no pierde la acción
ejecutiva de regreso, pero es responsable por su negligencia, si hubiera causado algún
perjuicio, sin exceder el valor de la letra.
Si la persona a cuyo cargo se giró la letra es declarada en quiebra o concursada por sus
acreedores, la letra puede protestarse por falta de pago incluso antes de su vencimiento.
Protestado el documento, el tenedor podrá exigir el pago a los obligados de la misma.
SIN PROTESTO
El girador pueden por medio de la expresión "sin protesto" u otra equivalente, dispensar al
tenedor de formalizar el protesto por falta de aceptación o de pago.
Aun en estas condiciones la letra de cambio es un título que tiene fuerza ejecutiva y produce
sus efectos con relación a todos los endosantes; si hubiera sido insertada por uno de los
endosantes produce sus efectos sólo respecto de éste y de los endosantes posteriores.
CHEQUE
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CONCEPTO
El banco si no atiende el cheque responderá frente al librador, pero nunca frente al tenedor.
Por lo demás el cheque se puede endosar, basta la simple firma en el reverso, aunque sea
nominativo), se puede avalar y las acciones en caso de impago son las mismas que la letra de
cambio, pero teniendo en cuenta que sólo puede ser de regreso porque no hay acciones
directas contra el librador o contra los endosantes
CONTENIDO
EXPEDICIÓN EN FORMULARIOS
Los cheques sólo pueden ser expedidos en formularios a cargo de un Banco autorizado y se
entregarán al titular de la cuenta bajo recibo, (Art. 600 a 641 Código de Comercio).
El documento que en forma de cheque se expida en contravención de este artículo, no produce
efectos de título-valor. (Art. 623 a 639, 1353 Código de Comercio). Los cheques pueden ser
impresos en maquinas siempre que contengan datos necesarios para su validez.
FONDOS DISPONIBLES
LIMITACIÓN DE LA NEGOCIABILIDAD
PRESENTACIÓN Y PAGOS
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El cheque es pagadero a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por no escrita.
(Art. 204 Código de Comercio).
El Banco girado debe exigir, al pagar el cheque, que le sea entregado cancelado por el
tenedor. El Banco girado está en la obligación de cubrir el importe de los cheques hasta el
agotamiento del saldo disponible, salvo disposición judicial o administrativa que lo libere de
tal obligación.
Si los fondos disponibles no fueran suficientes para cubrir el importe total del cheque, el
Banco debe ofrecer al tenedor el pago parcial, hasta el saldo disponible. Empero el tenedor
puede rechazar dicho pago.
El cheque no presentado en los términos del artículo 607 requiere para su pago de la
revalidación efectuada por el girador en el mismo cheque, cuya validez será de un periodo
igual al de la presentación.
Cuando sin justa causa el Banco girado se niegue a pagar un cheque o no haga el ofrecimiento
de pago parcial previsto en el artículo 609, resarcirá al tenedor los daños y perjuicios
ocasionados a éste. (Art. 660 C. de Comercio).
PROTESTO
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El cheque no presentado o no protestado dentro de los términos señalados en los artículos
607 y 615, pierde su condición de título-valor, salvándose los derechos del tenedor en la vía
legal correspondiente.
El endosatario podrá ejercer acción ejecutiva contra el endosante inmediato anterior, cuando
presentado el cheque al Banco no hubieran fondos en la cuenta o ellos fueran insuficientes.
Asimismo, el tenedor o endosatario de un cheque no pagado a su presentación por iguales
causas, habiendo fallecido el girador o sobrevenido su interdicción, puede también ejercer
acción ejecutiva contra los herederos del fallecido o interdicto.
La acción ejecutiva referida en el artículo anterior, prescribe a los seis meses a contar de la
fecha en que el endosatario pague el cheque o desde la fecha de presentación al Banco, según
sea el caso.
El Banco responde de las consecuencias del pago de un cheque, en los siguientes casos:
1. Cuando la firma del girador fuese notoriamente falsificada.
2. Cuando estuviera visiblemente alterada, haciéndose dudosa su autenticidad.
3. Cuando el cheque no reuniera los requisitos señalados en el artículo 600.
4. Cuando el cheque no correspondiera a los talonarios proporcionados al girador.
5. Cuando reciba aviso oportuno del titular, pagará cheques extraviados o robados.
RESPONSABILIDAD DEL CUENTACORRENTISTA
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El titular de la cuenta responde de los perjuicios ocasionados, en los siguientes casos:
El girador que maliciosamente arguya la pérdida o robo de los cheques para evitar el pago de
los legítimamente expedidos, será sancionado conforme a la ley Penal.
CLASES DE CHEQUES
1.- Cheque cruzado: se paga a un banco concreto, también pueden ser nominativo y al
portador.
2.- Cheque para abonar en cuenta: supone que ese cheque sólo va a pagarse en una cuenta.
3.- Cheque conforme o certificado: el que incluye una diligencia bancaria por la que el
banco garantiza el pago del mismo hasta una determinada fecha.
4.- Cheque garantizado: cheques de combustibles que se pagan por una cantidad
determinada.
5.- Cheque de viajes: debe firmarse ante el banco que nos lo da y en el momento de cobrarlo.
PROHIBICIÓN DE BORRAR
PAGARE
CONCEPTO
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El Pagaré es el título valor o instrumento financiero mediante el cual una persona el emisor
se compromete a pagar a otra persona el beneficiario una determinada cantidad de dinero en
una fecha acordada previamente. Los pagarés pueden ser al portador o endosables, es decir,
que se pueden transmitir a un tercero. Los pagarés pueden emitirlos individuos particulares,
empresas o el Estado.
ESTABLECIMIENTO DE INTERESES
En el título valor pagaré, se puede establecer intereses, mismos que corren a partir de su fecha
si no se estipula otra cosa.
Según el Código de Comercio, el pagaré para producir sus efectos legales, no necesita de
aceptación alguna.
PROTESTO
El pagaré debe ser protestado por falta de pago de acuerdo con las normas dictadas para las
letras de cambio. Llenado este requisito, tiene fuerza ejecutiva contra los obligados y
avalistas, sin necesidad de reconocimiento de firmas.
BONOS O DEBENTURES
CONCEPTO
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Bonos es el instrumento de crédito legal mediante el cual una persona adquiere el
compromiso de pagar una cantidad prefijada en una fecha concreta, cuando se cumplan
determinados requisitos.
Los bonos que se emplean en las finanzas son instrumentos financieros reflejados en un
documento escrito en el que se estipula que el emisor adeuda al tenedor una determinada
cuantía por la que le pagará ciertos intereses, además del principal, en determinadas fechas
pre acordadas entre las partes.
Esta clase de bonos suelen ser emitidos por grandes empresas y por los gobiernos estatales,
como medio de emitir deuda pública que les permita financiarse a corto y largo plazo.
El término bonos se suele utilizar para reflejar una emisión de deuda a corto plazo, mientras
que para las emisiones de deuda a medio plazo se emplea el término pagaré, y a largo plazo
el de obligación. Las emisiones de deuda se realizan acudiendo a intermediarios financieros,
que pueden ser bancos o cualquier otro tipo de intermediarios financieros que trabajan a
comisión por cuenta ajena.
El comprador de los bonos puede quedarse con ellos y cobrar los intereses acordados, o
venderlos a un tercero. Los bonos emitidos por las empresas suelen estar respaldados por una
hipoteca sobre las propiedades de la empresa en algunos casos, pero en otros están
respaldados por otro tipo de garantías pignoraticias o pignoradas.
Los bonos emitidos por el Estado no están garantizados, pero el comprador se siente seguro
al conocer la capacidad recaudadora de los gobiernos; sin embargo, el éxito de la emisión
depende de la confianza que tengan los inversores en la estabilidad del Gobierno emisor.
Los bonos pueden ser nominativos, a la orden o al portador y tienen igual valor nominal que
será de cien pesos bolivianos o múltiplos de cien o emitirse en moneda extranjera.
Los bonos pueden emitirse en series diferentes; pero dentro de cada serie confieren a sus
tenedores iguales derechos. El acto de creación que contraríe este precepto es nulo y cualquier
tenedor puede demandar la declaración de nulidad. Pueden expedirse títulos representativos
de varios bonos. Los bonos se emiten por orden de serie. El bono puede llevar adheridos
cupones. En cada cupón se indicará el título al cual pertenece, su número, valor y fecha de
exigibilidad. No pueden emitirse nuevas series mientras la anterior no esté totalmente
colocada.
CONTENIDO
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3. El monto del capital suscrito, el pagado y la reserva legal de la sociedad, así como un
resumen del activo y pasivo, según el resultado de la auditoria que deberá practicarse
precisamente para proceder a la emisión de los bonos;
4. El importe de la emisión, con expresión del número y valor nominal de los bonos, así como
la serie y número;
5. El tipo de interés;
6. La indicación de la cantidad efectivamente recibida por la sociedad creadora, en los casos
en que la emisión se coloque bajo la par o mediante el pago de comisiones;
7. La forma, el lugar y plazo para amortizar el capital y pagar los intereses;
8. Las garantías específicas que se constituyan, así como los datos de su inscripción en el
registro correspondiente;
9. El número, fecha y notaría en la cual se hubieran protocolizado los documentos que
autoricen la emisión de los bonos y el balance general consolidado y la providencia de la
Dirección de Sociedades por Acciones que hubiera otorgado el permiso;
10. Las demás indicaciones que, en concepto de la autoridad administrativa fiscalizadora,
fueren indispensables y convenientes.
Los bonos llevarán la firma de los representantes legales de la sociedad emisora o de las
personas autorizadas para el efecto, que garantice la autenticidad del documento, a juicio de
la autoridad administrativa fiscalizadora.
El valor total de la emisión no debe exceder del monto del capital social y reservas libres con
deducción de las utilidades repartibles consignadas en el balance practicado previamente al
acto de creación, a menos que los bonos se hayan creado para destinar su importe a la
adquisición de bienes de capital. En este caso, la suma excedente del capital social y reservas
libres puede ser hasta las tres cuartas partes del valor de los bienes.
PUBLICACIÓN DE BALANCE
La sociedad emisora deberá publicar anualmente su balance, revisado por auditor, dentro de
los tres meses siguientes al cierre del ejercicio correspondiente. La publicación se hará en un
diario de circulación nacional. Si se omite la publicación, cualquier tenedor puede exigirla y,
si no se la hace dentro del mes siguiente al requerimiento, podrá dar por vencido los títulos
que le correspondan.
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Los bienes que constituyan la garantía específica de los bonos necesariamente deberán
asegurarse contra incendio y otros riesgos a los que estén expuestos, por una suma no inferior
al valor de tales bienes.
ASAMBLEA GENERAL
Los tenedores de bonos podrán reunirse en asamblea general cuando sean convocados por la
sociedad deudora, por el representante común o solicitada por un grupo no menor al
veinticinco por ciento del conjunto de tenedores de títulos, computado por capitales.
La sociedad deudora debe depositar en un Banco el importe de los títulos sorteados y los
intereses causados, a más tardar un día antes del señalado para el pago. Si el representante
común es un Banco, el depósito se lo hará en éste.
PRESCRIPCIÓN DE INTERESES
Pueden crearse bonos que confieran a sus tenedores el derecho de convertirlos en acciones
de la sociedad. Los títulos de los bonos convertibles, además de los requisitos generales que
deben contener, indicarán el de plazo dentro del cual sus titulares pueden ejercitar el derecho
de conversión y las bases para la misma.
Los accionistas tienen preferencia para suscribir los bonos convertibles. Durante treinta días
a partir de la fecha de aviso, pueden ejercitar su preferencia para la suscripción.
BONOS BANCARIOS
La creación de bonos bancarios u otros, necesariamente debe ser autorizada por el organismo
fiscalizador competente.
BANCO DEPOSITARIO
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Si se establecen garantías específicas, los bienes que constituyen la cobertura serán
cuidadosamente determinados y podrán permanecer en poder del Banco deudor el cual tendrá
respecto de ellos el carácter de depositario.
VENCIMIENTO DE TÍTULOS
PRESCRIPCIÓN
Las acciones para el cobro de los bonos prescriben en diez años a contar de la fecha de su
exigibilidad.
CEDULAS HIPOTECARIAS
Quien tenga poder de disposición sobre un inmueble, puede por declaración unilateral de
voluntad y con la intervención de un Banco especialmente autorizado, constituir crédito
hipotecario sobre dicho bien con la creación de cédulas hipotecarias que incorporen una parte
alícuota del crédito correspondiente. El Banco que intervenga en la operación tendrá el
carácter de fiador solidario de las cédulas hipotecarias.
CONTENIDO:
ACCIÓN EJECUTIVA:
El tenedor de la cédula tendrá acción ejecutiva contra el deudor principal o contra el Banco,
al ser exigible la misma.
Los Bancos autorizados a emitir cédulas hipotecarias por su cuenta, emergentes de créditos
hipotecarios directos concedidos a sus clientes y sin garantía específica en el título,
garantizan sus obligaciones respecto a los tenedores de cédulas hipotecarias con su propio
patrimonio, y, subsidiariamente, con las garantías hipotecarias a su favor.
BOLSA DE VALORES
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ANTECEDENTES
Sobre el origen de las Bolsas de Valores existen diversos criterios de los estudios del Derecho
Comercial, señalando que estos centros de intercambio de mercaderías, productos y valores
en general, tuvieron sui origen allá por el año 1396 en la ciudad Flamenca de Brujas
(Bélgica), donde los comerciantes se reunían en la casa de una persona llamada Chevalier
van de Burse, por lo que entre los habitantes de la región se pulverizó la expresión de ir a las
“bolsas”, pero no como indicativo de lugar, sino del tipo de reuniones que allí se celebraban,
es decir, la compra venta de mercaderías.
Con el crecimiento de las ciudades y un mayor consumo de bienes, las bolsas se con el
tiempo se fueron reglamentando e institucionalizando.
Para el tratadista peruano Fernando Vidal Ramírez, “las bolsas como lugares de contratación
estaban en las grandes ciudades mercantiles del Norte de Italia, en las cuales desde el Siglo
XII se desarrollaba una especie de trafico bursátil vinculada a las mesas de los cambistas o
banqueros y de ahí fue derivando la organización moderna de las bolsas”.
CONCEPTO
También se indica que “las bolsas de valores son instituciones que tienen por objeto proveer
a sus miembros loa medios necesarios para que puedan realizar eficazmente transacciones
de títulos-valores mediante mecanismos continuos de subasta publica y para que puedan
efectuar las demás actividades de intermediación de títulos-valores que procedan de
conformidad a la ley”.
La forma de constitución de las Bolsas de Valores, deben ser como sociedades anónimas con
acciones nominativas no endosables. Esta determinación de la Ley, es evitar que los
accionistas de las bolsas de valores no pueden especular con la venta de sus propias acciones,
ya que las bolsas son instituciones, que garantiza las operaciones bursátiles que se realizan
en su recinto; significado este hecho que la escritura de constitución debe cumplir los
requisitos que exige el Art. 127 del Código de Comercio y una vez que obtenga la
autorización de la Comisión Nacional de Valores conforma determina el Art. 753 del mismo
cuerpo legal en cuento a la aprobación de los Estatutos y Reglamentos, deben proceder a la
inscripción en el Registro de Comercio y Sociedades por Acciones.
El objeto de las Bolsas de Valores entre otros, son:
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1. El de promover un mercado regular expedito u publico para la celebración de
transacciones con títulos-valores;
2. Concertar en locales adecuados, a través de los agentes de bolsa, la oferta y la
demanda de títulos-valores inscritos en sus respectivos registros, facilitando le
realización de las operaciones previstas en su reglamento;
3. Asegura la efectividad se esas operaciones, su fiel cumplimiento, la exactitud de su
registro, veracidad y puntualidad en la publicación de los montos y precios resultantes
de aquellas;
4. Fomentar la inversión de títulos –valores y procurar que el mercado de valores se
desenvuelva en adecuadas condiciones de continuidad de precios y liquidez;
5. Velar por el fiel cumplimiento de las normas legales y reglamentarias por parte de los
emisores y de los agentes de bolsa;
1. Fijar en su reglamento los tipos de operaciones bursátiles que podrán realizar los
agentes de bolsa, sus plazos, modalidades de ejecución y régimen de liquidación.
2. Garantizar el cumplimiento de las operaciones que en ellas se concerté a través de
un Fondo de Garantía ,conforme el reglamento;
3. Establecer los requisitos que deban cumplir los emisores para que sus títulos-valores
puedan cotizarse en la bolsa y en tanto subsista la respectiva autorización;
4. Autorizar, suspender y cancelar la cotización de títulos-valores en bolsa , siendo las
decisiones respectivas susceptibles de recurso ante la Comisión Nacional de Valores;
5. Informar a la Comisión Nacional de Valores sobre el incumplimiento de las
disposiciones reglamentarias por parte de los emisores cuyos títulos-valores se
coticen;
6. Establecer en su reglamento las condiciones que se deberán acreditar para ser inscrito
como agente de bolsa y las obligaciones y responsabilidades a que los mismos
quedaran sujetos durante el desempeño de sus funciones ;
7. Llevar el registro de agente de bolsa.
8. Ejercer facultades disciplinarias respecto a la actuación de sus agentes de bolsa,
conforme con las disposiciones de su reglamento.
1. Fijar en su respectivo reglamento las garantías que los agentes de bolsa presentaran
para el ejercicio de sus funciones.
3. Percibir los derechos a satisfacer por los emisores de acuerdo a las tarifas de
comisiones que deberán ser aprobados por la Comisión Nacional de Valores.
4. Fijar las tarifas de las comisiones de los agentes de bolsa que deberán elevar de la
Comisión Nacional de Valores.
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5. Realizar inspecciones a las sociedades que cotizan sus títulos –valores en la bolsa y a
los agentes de bolsa y en su caso, instruir sumarios informativos.
CARACTERISTICAS ESPECIALES
a) Las Bolsas son de servicio publico o sea que no se benefician solamente los
socios, sino también cualquier ahorrista – inversionista, sea particular o cualquier
entidad publica del Estado, ya que en la rueda de bolsa, se efectúan las
transacciones entre vendedores y compradores de títulos –valores, representados
naturalmente por los agentes de bolsa, ya que el objeto de las bolsas, es el de
proveer el espacio físico y garantizar las operaciones que se efectúan en su recinto.
b) La constitución de las Bolsas de Valores son sui géneris por excelencia, ya que
la composición accionaría es diferente a las otras sociedades anónimas privadas,
pues todo accionista sólo tiene derecho a una acción y consecuentemente a un
voto en las asambleas ordinarias y extraordinarias, constituye la verdadera
democratización del capital aportado, no existen mayorías ni minorías, todos
tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones.
c) Para la transferencia de la acción de propiedad de los accionistas, y siendo estas
nominativas no endosables, deben pedir autorización expresa a la Comisión
Nacional de Valores, conforme Ley Orgánica de la Comisión Nacional de
Valores, ya que no procede la transferencia en forma directa, de ser así, dicha
transferencia es nula de pleno derecho.
d) Para el funcionamiento de las Bolsas de Valores, imprescindiblemente debe
solicitarse autorización a la Comisión Nacional de Valores, luego proceder con
la inscripción obligatoria en el registro de Comercio y Sociedades por
Accionistas, y de esta forma obtener su personería jurídica.
e) Las Bolsas de Valores son reguladas, supervisadas y fiscalizadas por el ente
regulador del mercado de valores, o sea por la Comisión Nacional de Valores, ya
que cualquier actuación en el mercado de valores, deben hacer conocer a dicho
órgano administrativo.
f) Estas instituciones para su legal funcionamiento y autorización por parte de la
Comisión Nacional de Valores, debe previamente hacer aprobar sus Estatutos y
Reglamentos, aspecto que la diferencia de los otros tipos de sociedades anónimas.
g) Estas instituciones deben proceder a informar de todas las operaciones que se
efectúan en su recinto, informes adecuados a regulaciones especiales emanadas
de la Comisión Nacional de Valores.
h) Finalmente las Bolsas de Valores por la naturaleza de sus funciones, no pueden
ser emisores de bonos u obligaciones, hecho que las hace diferentes a las
sociedades anónimas corrientes.
CÁMARA DE COMPENSACIÓN
Las Bolsas de Valores pueden organizar cámaras compensadoras para liquidar las
operaciones y realizar transacciones para facilitar su concertación.
72
De igual modo con la autorización de la Comisión Nacional de Valores, pueden organizar
como actividad complementaria, un servicio de depósito de títulos-valores, destinado a
satisfacer necesidades de intereses generales relacionadas con las guarda o custodia,
administrativa, compensación y liquidación de títulos valores.
Para el funcionamiento de una Bolsa de Valores debe ser acordada por la Comisión Nacional
de Valores, a la cual deben sus estatutos y reglamentos.
La facultad indicada en esta disposición legal considero justa, que siendo la Comisión
Nacional de Valores un órgano que regula, supervisa y fiscaliza el mercado de valores, esta
dentro de su competencia el conocer los estatutos, reglamentos y el estudio de pre factibilidad
y factibilidad en su caso del medio donde va a desarrollar sus funciones la bolsa de valores,
si en la plaza comercial existen títulos-valores que puedan ser transados y el volumen de los
mismos.
Para que los títulos-valores puedan ser inscritos en una Bolsa de valores el emisor acreditara
que los mismos se encuentran expresamente autorizados por la Comisión Nacional de
Valores para ser ofrecidos públicamente
ARBITRAJE
Las bolsas de valores deben someter a arbitraje las diferencias suscitadas entre los agentes
de bolsa entre si o con sus comitentes, cuando así corresponda, todo conforme al Capitulo de
Arbitraje inmerso en la ley Nª 1770 de 10 de marzo 1997(Ley de Arbitraje y conciliación)
REMATE DE TÍTULOS-VALORES
Los remates de títulos- valores dispuestos por autoridad judicial o administrativa competente
deben efectuarse en una bolsa de valores cuando exista una institución de esta clase dentro
de la jurisdicción del tribunal respectivo o en su defecto ,por rematadores conforme a las
disposiciones del Código de Comercio.
OPERACIONES BURSÁTILES
Las operaciones bursátiles deben concertarse para ser cumplidas. Los contratantes no pueden
dejar de ejecutarlas alegando que su intención fue liquidarlas mediante el pago de la
diferencia entre precios vigentes al tiempo de la concertación y al de la ejecución.
73
OPERACIONES A PLAZO Y GARANTÍAS
Para realizar operaciones a plazo, las partes deben constituir en el momento de su registro,
garantías que queden depositadas en la bolsa de valores o en el organismo encargado de la
liquidación de las operaciones. La garantía debe constituirse en dinero y no podrá ser inferior
al 20% el precio de la transacción.
Dicho porcentaje puede ser elevado por la bolsa de valores con carácter general o con
referencia a determinado titulo-valor, teniendo en cuenta la situación del mercado.
El comitente debe entregar al agente de bolsa la garantía y el refuerzo por la perdida dentro
de los plazos establecidos en el reglamento de la bolsa. En caso de incumplimiento, el agente
de bolsa queda autorizado para liquidar la operación.
FONDO DE GARANTÍA
CONTRATO DE TRANSPORTE
IMPORTANCIA
74
El comercio se ha desarrollado gracias al incremento del transporte ya que debido a él, en sus
diferentes formas, se verifica el intercambio de productos, bienes, cosas y personas, ubicadas
en diversas latitudes.
Se considera al transporte como el comercio mismo, asegurando que no habría comercio sin
transporte. El transporte es esencial para el desarrollo del comercio, es el que convierte al
cambio en fuente de riqueza social con la rápida y extendida circulación de los productos.
CONCEPTO
De acuerdo con nuestra legislación, indicamos que "Por el contrato de transporte una de las
partes se obliga con la otra, a cambio de una suma de dinero, a trasladar personas o cosas de
un lugar a otro, por determinado medio y en un plazo fijado".
El contrato será mercantil cuando los servicios sean prestados por empresas dedicadas a esta
actividad.
Otra: "Que el contrato de transporte es aquel por el cual una persona natural o jurídica, se
compromete a trasladar de un lugar a otro y aún en el mismo lugar, lo que se estipula en el
contrato verbal o escrito, percibiendo una ganancia y comprometiéndose a entregar o dejar
lo transportado conforme se lo entregó, recibiendo la suma de dinero estipulada en el
convenio".
1.- El remitente o cargador, que es la persona que entrega la cosa para su traslado a otro
lugar.
2.- Porteador o transportador, que es la persona que se obliga a efectuar el transporte.
3.- Consignatario o destinatario, o sea, la persona a quien va dirigida las mercaderías o
cosas transportadas.
El transporte es terrestre, cuando se lo hace por tierra, ríos, canales o lagos; es marítimo el
que se hace por mar y aéreo, el que se hace por aire.
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De acuerdo a nuestra legislación el contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo
de las partes y se prueba conforme a las reglas legales. Puede también perfeccionarse por
simple adhesión, con sujeción a las normas y reglamentos oficiales.
Entendemos que ambas, son complementarias, pues se perfecciona el contrato, una vez
recibida la carga y suscrito el convenio, o sea, el documento que tiene la denominación de
carta-porte.
La carta porte o carta de porte es un título de crédito que el porteador expide al cargador o
remitente, al recibir la mercancía y que da derecho al tenedor legítimo a recoger la mercancía
porteada en el lugar de destino.
La carta porte puede ser nominativa (no negociable), a la orden y al portador. La falta de
alguno de los requisitos anteriores, no invalida la carta porte, ni destruye su fuerza probatoria.
Los títulos legales de contrato entre el cargador y porteador, son las cartas de porte, por cuyo
contenido se deciden las cuestiones que ocurran sobre su ejecución y cumplimiento, sin
admitir más excepciones que la falsedad y error material en su redacción.
AUTORIZACIÓN Y FIANZA
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Si las empresas transportadoras no otorgaren fianza, pueden sustituirlas por pólizas de seguro
que cubren la responsabilidad emergente del transporte de personas y cosas, seguro que
deberá cubrir además, los riesgos que pudieran ocurrir como consecuencia de la labor que
ejecuten.
1.- Prestar sus servicios de conformidad con los términos estipulados en el contrato y los
reglamentos existentes para el efecto;
2.- Aplicar tarifas uniformes, en lo posible; en igualdad de condiciones con todos los
usuarios;
3.- Efectuar el transporte, en las condiciones y plazos estipulados, los cuales no podrán ser
alterados, salvo razones de interés público, peligro de descomposición, destrucción en las
cosas, casos fortuitos y/o de fuerza mayor;
4.- Responder por los daños causados en el retraso o incumplimiento en el contrato, si no es
imputable a la empresa transportadora,
5.- A no negarse a recibir pasajeros o cosas en sus oficinas principales o sucursales existiendo
disponibilidad, excepto por razones de seguridad.
TRANSPORTE COMBINADO
TRANSPORTE DE PERSONAS
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Igualmente el transportador responde de las pérdidas o daños sufridos por el equipaje del
pasajero, conforme a contrato y reglamento oficial.
En los transportes aéreos, el transportador atenderá por su cuenta los gastos de alojamiento,
alimentación, traslado a hoteles y aeropuertos, de los viajeros obligados a hacer paradas o
desviaciones imprevistas en sus rutas y horarios, aunque fuere sin culpa del transportador.
Esta disposición no debe ser limitativa solamente para el transporte aéreo, sino también; para
el transporte terrestre cualquiera sea la forma del mismo.
BOLETOS O PASAJES
Los boletos o pasajes expedidos, deben contener las especificaciones exigidas por los
reglamentos oficiales, cualquiera sea el medio de transporte.
El desistimiento del viaje, su postergación o los .cambios de ruta, también se rigen por los
reglamentos oficiales que norman la materia.
Si por alguna circunstancia no pudiera realizarse el viaje o se retrasara con exceso, por causas
no imputables al pasajero, éste podrá pedir la resolución del contrato, pidiendo o solicitando
la devolución del importe pagado, sin descuento alguno.
Estas determinaciones, casi nunca o nunca se cumplen, toda vez que existen abusos por parte
de las empresas transportadoras que no dan buen trato a los usuarios, ni tampoco existe
autoridad alguna que vele por el cumplimiento de las disposiciones legales, menos de los
reglamentos.
EL CONTRATO DE SEGURO
RIESGO.- CONCEPTO
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El riesgo es la eventualidad que como tal, puede ocurrir o no, cuando la eventualidad se
efectúa recibe el nombre de siniestro.
Según el Código de Comercio, el riesgo es el suceso incierto capaz de producir una pérdida
o daño económico y que en su caso de ocurrir y estar asegurado, hace exigible la obligación
del asegurador. Los hechos ciertos y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y no
son objeto de contrato de seguro. El riesgo de muerte es un riesgo asegurable respecto al
tiempo en que pueda ocurrir.
Los tratadistas de derecho mercantil al referirse al riesgo, indican que es el peligro que tienen
las personas o las cosas por un acontecimiento futuro e incierto completamente ajeno a la
voluntad de las personas.
RIESGOS CUBIERTOS
El asegurador puede cubrir todos o algunos de los riesgos a que están expuestos las personas,
los bienes o el patrimonio. Esta situación jurídica, depende precisamente de la empresa
aseguradora pues de conformidad, a la forma de actuar que tienen y previa autorización de la
Superintendencia de Seguros y Reaseguros, las empresas admiten o rechazan determinados
seguros, puesto que se deja a la libertad de las mismas.
RIESGOS NO ASEGURABLES
El dolo del asegurado y sus actos puramente potestativos no son riesgos asegurables; toda
convención en contrario es nula. Tampoco es válida la estipulación que tenga por objeto
indemnizar sanciones de carácter penal.
La propuesta o solicitud de seguro formulada por una de las partes, por si sola, no prueba la
existencia del contrato de seguro mientras no exista la aceptación de la otra.
El asegurado está obligado a declarar objetiva y verazmente los hechos y circunstancias que
tengan importancia para la determinación del estado de riesgo, tal como los conozca; en su
caso, mediante cuestionario proporcionado por el asegurador.
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Esta declaración precisamente es la efectuada a tiempo de llenar el formulario del seguro que
presenta el asegurador al asegurado, quien necesariamente tendrá que indicar en forma
detallada y taxativa lo que desea asegurar, para así la empresa aceptar o rechazar dicha
solicitud, ya que de efectuar declaraciones falsas, este contrato podrá ser anulable, puesto
que la declaración que debe efectuar el asegurado tiene que ser de buena fe, constituye la
base fundamental del contrato.
El asegurado está en la obligación de mantener el estado del riesgo y en tal virtud, debe
comunicar por escrito al asegurador las agravaciones substanciales del riesgo debido a hechos
propios, antes de su ejecución y los ajenos a su voluntad, dentro de ocho días siguientes al
momento en que los conozca.
Si se comunica sobre la agravación del riesgo dentro de los ocho días, el asegurador puede
rescindir el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar en el importe de la prima dentro de
los quince días siguientes.
En consecuencia el asegurado, está obligado durante la vigencia del contrato a "no agravar
el riesgo" por sus propios hechos o voluntad, y en consecuencia deberá dar aviso al
asegurador en tiempo oportuno, para que éste pueda tomar las medidas necesarias ya sea para
rescindir el contrato, o solicitar aumento de la prima respectiva.
PÓLIZA
El contrato de seguro debe constar por escrito, como dijimos anteriormente, y éste contrato
queda formalizado con la solicitud escrita del asegurado y con el documento que la empresa
aseguradora entrega al asegurado y que recibe el nombre de póliza.
La póliza constituye la prueba del contrato, sin embargo y en caso de extravío, pérdida u otra
circunstancia, puede demostrarse y probarse por todos los medios de prueba y en
consecuencia la póliza por ley, es para probar y no una simple solemnidad.
CONTENIDO
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4) Fecha y hora de iniciación y vencimiento del seguro;
5) Suma asegurada o modo de precisarla;
6) Riesgos a cargo del asegurador;
7) Prima o modo de determinarla y su forma de pago;
8) Fecha y lugar donde se celebre el contrato, y
9) Otras cláusulas relativas al contrato y de conformidad al acuerdo entre partes.
FUERZA EJECUTIVA
La póliza constituye un título ejecutivo en virtud a lo dispuesto por el Art. 487 inciso 3) del
Código de Procedimiento Civil, y su trámite es sumario, extraordinario y especial, debiendo
el interesado iniciar la acción ante la autoridad llamada por ley.
La póliza es siempre nominativa, salvo en los casos de seguros de transporte en general, caso
en el que puede ser al portador.
La cesión de la póliza nominativa no produce efectos sin la previa aceptación del asegurador;
se presume su aceptación si éste guarda silencio por el término de 15 días desde su
notificación escrita.
El asegurador puede hacer valer sus excepciones que tuviere contra el tomador, asegurado o
beneficiario, frente al cesionario o ante quien pretenda sus beneficios.
PRIMA.-CONCEPTO
Hemos indicado que la prima es la cuota que el asegurado paga o se obliga a pagar durante
el tiempo que dure el contrato, pudiendo ser la misma mensual, trimestral o anual, de acuerdo
a la modalidad inserta en el contrato de seguro.
EXIGIBILIDAD DE LA PRIMA
La prima debe pagarse desde el momento de la celebración del contrato, pero no es exigible
sino con la entrega de la póliza o certificado provisional de cobertura.
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En los seguros de daños, si la entrega de la póliza se lo hace sin la percepción de la prima, se
presume la concesión de crédito por su importe.
En los seguros de vida, el asegurador no puede exigir el pago de las primas por la vía judicial.,
El contrato caduca si no se pagan las primas en los términos convenidos. Sin embargo, la
caducidad no se produce de hecho, sino después de transcurrido el plazo de 30 días de la
fecha de vencimiento para su pago.
Puede el contrato de seguro rescindirse en forma unilateral si acaso así este determinado en
la póliza. Si la rescisión fuera por voluntad del asegurador, éste devolverá a prorrata la parte
de la prima de seguro por el tiempo no corrido. Si fuera por voluntad del asegurado, el
asegurador tendrá derecho a la prima por el tiempo corrido.
EL SINIESTRO
Sin embargo, es de suprema importancia que en caso de siniestro, usted recurra de inmediato
a su Corredor de Seguros, quien tiene la experiencia y ciertamente el juicio o cordura
necesarios en ese momento de contratiempo, tribulación o angustia que pueda apoderarse de
la víctima o de Los Suyos. De esta manera, él observará los detalles del hecho y realizará la
labor que le corresponde como mediador. En tal sentido, nunca olvide que para esa situación
adversa y de intranquilidad, usted cuenta con su corredor de seguros, contáctelo y tenga a
mano la siguiente documentación para los siguientes casos:
APERTURA DE CRÉDITO
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La apertura de crédito es un contrato por el cual un banco se obliga a poner a disposición
de su cliente una suma de dinero determinada, por un período de tiempo determinado o
indeterminado, que el cliente puede utilizar según le convenga, y el cliente se obliga a la
devolución del dinero del cual dispusiere, así como al pago de una comisión más los
intereses que se devengaren por la utilización del crédito.
Para otros, el contrato es uno y los eventuales y sucesivos actos de disposición del
crédito, no son más que actos de cumplimiento de la obligación única de suministrar
fondos, asumida por el banco. El acreditado tiene derecho de disponer de la suma total
que el banco pone a su disposición. Los singulares actos de disposición de esa suma por
el cliente, no son más que el ejercicio concreto del derecho concedido.
CARACTERES
La obligación del banco consiste en poner a disposición del cliente la cantidad de dinero
estipulada en el contrato y respetar el plazo convenido en el mismo. La obligación del
cliente se resume en el pago de la comisión convenida más los intereses derivados de la
utilización del crédito y fundamentalmente, la restitución de las sumas que le fueron
adelantadas.
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A. que el banco se reserva la facultad de cancelar el crédito y cerrar la cuenta en cualquier
momento; B. que el cliente no puede transferir los derechos nacidos del contrato
sustituyendo a otra persona en su lugar y C. que el contrato termina con la muerte o
extinción del acreditado.
La apertura de crédito asume modalidades diversas, según cuál sea la forma en que se
utilice el crédito por el cliente del banco.
La apertura del crédito puede ser con garantía o sin ella. La primera es más frecuente que
la segunda; lo normal es que la apertura venga acompañada de una garantía de carácter
personal o real.
El descuento bancario sería el contrato bancario por el cual un cliente se obliga a ceder
un crédito no vencido al banco y como contrapartida, el banco se obliga a anticipar al
cliente el importe de dicho crédito, descontando los intereses correspondientes al tiempo
que media entre el anticipo de dinero y el vencimiento del documento a descontar.
Normalmente, se refiere a créditos incorporados a títulos valores, pero nada se opone,
sin embargo, a que sean descontados créditos ordinarios. Entendido como cesión de
crédito, el descuento sería un contrato consensual y bilateral.
CARACTERES
Es un contrato oneroso, porque cada uno de los contratantes obtiene del otro una ventaja
o beneficio patrimonial. El cliente se beneficia del banco obteniendo la disponibilidad
inmediata de cantidades que resultan de un crédito a plazo y el banco recibe en
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compensación el interés que deduce. Este contrato no está sometido a formalidad
ninguna y puede ser convenido verbalmente.
PRÉSTAMO
Es una operación activa porque el banco se hace acreedor de los intereses, comisiones y
eventualmente, de los intereses moratorios para el caso de incumplimiento del cliente.
Sus principales caracteres son los siguientes.
Pasivas: cuando el banco recibe dinero del cliente. El cliente entrega dinero y puede
recibir intereses por esta prestación (cuentas corrientes, la de ahorros, a plazo fijo,
cédulas hipotecarias)
Cada mes el Banco está obligado a enviar a la persona o institución que tiene una cuenta
corriente abierta en su entidad, una relación detallada del movimiento de esa cuenta en
el mes y el saldo al final del mismo.
Generalmente este saldo no coincide con el saldo que la cuenta "Banco" refleja en
nuestros libros por lo que se requiere hacer una conciliación bancaria cada mes para
determinar las causas de las diferencias existentes y conseguir el saldo correcto.
Por esta razón se realiza mensualmente la conciliación Bancaria para verificar y realizar
los ajustes requeridos en las cuentas con el Banco si son necesarios. El procedimiento
para realizar esta operación es el siguiente:
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Depósitos en tránsito: generalmente corresponden con depósitos enviados por correo a
fin de mes o que por cualquier causa no hayan llegado al Banco. Por lo que aparecen
cargados en los libros de la entidad y no abonados por el Banco.
Notas de Débito: cargos hechos por el Banco por diversos conceptos (intereses,
comisiones, giros descontados devueltos, cheques recibidos de clientes y devueltos por
el Banco) que por no haberse recibido del Banco la nota de débito respectiva
(generalmente por correos) no se ha abonado en los libros de la entidad.
Errores: puede suceder tanto en los registros de la empresa como en los del Banco ya que
al registrarse cualquier operación puede colocarse una cantidad distinta.
Cargos o abonos incorrectos: puede originarse por depósitos o cheques de bancos con
los que la empresa lleva cuenta, los cuales por error se carguen o abonen a otro Banco
distinto o que el Banco nos cargue o abone en nuestra cuenta operaciones que
corresponden a otro cliente del Banco.
CONTRATO
Contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con
otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa.
Pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo
cumplimiento pueden ser compelidas." Manuel Osorio
CUENTAS CORRIENTES
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La fiscalidad general que se ha indicado en el apartado de los depósitos bancarios es
aplicable a las cuentas corrientes a la vista. A este respecto, cabe destacar de nuevo los
siguientes aspectos:
Las rentas percibidas de estas cuentas se consideran rendimientos de capital mobiliario,
y por tanto están sometidas a un tipo de retención del 15%.
El titular deberá incluir los rendimientos brutos o íntegros (incluyendo la retención del
15%) en el apartado correspondiente de “rendimientos de capital mobiliario” de su
declaración.
Las comisiones que la entidad financiera cobra por la administración o custodia de los
depósitos o cuentas de toda clase no son deducibles.
LA QUIEBRA
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La declaratoria del estado de quiebra de un comerciante que haya cesado en el pago de sus
obligaciones, se deberá hacer a pedido de uno o varios acreedores o del propio deudor o bien
de oficio por el Juez en los casos que así la Ley lo disponga.
Se ha indicado que la quiebra se produce por efecto de la insolvencia del comerciante deudor
en contra de sus acreedores, o sea cuando el pasivo es superior al activo.
Si la quiera se solicita por los acreedores, éstos, deberán probar la calidad de comerciantes
del deudor, la validez y el estado de cesación de pagos del deudor, o cualquiera de los casos
Indicados en el Art. 1489.
Presentada la acción ante el Juez competente, la autoridad una vez que admita, correrá
traslado y ordenará la citación al deudor para que este conteste la demanda dentro de los tres
días siguientes.
Caso de oposición por parte del deudor, el Juez abrirá un término común de prueba que no
podrá exceder de quince días. Transcurrido el término y oído el o los acreedores, el Juez
resolverá, admitiendo o rechazando el pedido de declaratoria de quiebra.
MEDIDAS PRECAUTORIAS
A pedido y bajo la responsabilidad del o los acreedores, el Juez podrá adoptar medidas
precautorias de protección de la integridad del patrimonio del deudor, si considera acreditado
lo pedido por el acreedor y se demuestra peligro en la demora.
El deudor solicita la declaratoria de su propia quiebra y debe hacerlo dentro del décimo día
de conocido o que debió conocer el estado de casación de pagos. Si lo hace después, se
admitirá su petición, pero quedará sujeto a la calificación de quiebra culpable, debiendo en
todo caso acompañarse los documentos indicados en el Art. 1501.
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El Auto Declarativo de la Quiebra que será determinado por el Juez competente, además de
disponer expresamente la declaratoria de quiebra, de individualizar al deudor o deudores, y
en su caso a los socios ilimitadamente responsables, deberá contener:
PUBLICACIÓN
El Auto que declara la quiebra será publicado por Edictos durante tres días consecutivos en
un órgano de prensa de circulación nacional y local.
Esta publicación deberá realizarse dentro de las veinticuatro horas de dictado el Auto
respectivo, bajo responsabilidad del secretario del juzgado.
APELACIÓN-REVOCACIÓN
Contra la resolución que niegue la quiebra procede el recurso de apelación en ambos efectos
que se interpondrá por el acreedor afectado dentro de los tres días de su notificación. En igual
término podrá plantear el deudor la revocación del auto declarativo de quiebra, con los
argumentos que indica el Art. 1553.
EXTINCIÓN POR PAGO DE DEUDAS
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La extinción del procedimiento solo puede tener lugar si el deudor, dentro de los cinco días
de su notificación con el Auto de declaración de quiebra, deposita o consigna el importe de
los créditos cuyo incumplimiento dio lugar a la declaratoria de quiebra.
SINDICO
No puede adquirir los bienes del deudor directamente ni por interposita persona.
El síndico puede ser removido de su cargo de oficio o a petición de los acreedores por
negligencia, falta grave o mal desempeño de la sindicatura, incurriendo a veces en sanciones
penales por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
INTERVENCIÓN
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El Interventor constituye el órgano de vigilancia de la quiebra, tiene la representación
colectiva y permanente de los acreedores, con funciones de vigilancia de la actuación del
síndico, así como de la administración de la quiebra. Se designará entre los acreedores uno a
cinco interventores, según la cuantía o importancia de la quiebra.
FACULTADES Y RESPONSABILIDADES
Reclamar las decisiones del Juez y de las del síndico que pudieran ser perjudiciales para los
intereses de los acreedores, solicitar al juez la remoción del síndico, ejercer las acciones de
responsabilidad contra el Juez, cuando así determine la Junta de Acreedores, solicitar
convocatoria a juntas extraordinarias de acreedores, informar por escrito a los acreedores de
las resoluciones del síndico o del Juez que pudiera afectar los intereses de los acreedores,
designar a uno o más interventores, para la fiscalización de todas las operaciones de la
administración de la quiebra y de la liquidación.
Para el mejor desempeño de sus funciones, tendrán amplia libertad para examinar los libros
de contabilidad, correspondencia, etc. siendo sus funciones con carácter “ad-honorem”,
pudiendo en su caso ser remunerados por todos los acreedores.
Por la declaratoria de quiebra se establece el estado de unión de los acreedores, cuya primera
junta general deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes del plazo conferido a los
acreedores para que presenten sus peticiones de reconocimiento de créditos y la presentación
de sus documentos que acrediten sus derechos. Se podrá convocar también a junta general
extraordinaria, cuando se trate de resolver cualquier otro asunto no considerado por la junta
general ordinaria.
La primera Junta de Acreedores será presidida por el Juez y tratará los siguientes puntos:
1) Conocer el informe del síndico acerca de la quiebra;
2) Designar entre sus miembros a los interventores titulares y suplentes;
3) Estudiar la posibilidad de asignar una suma mensual para la subsistencia del
quebrado y de su familia, mientras dure el juicio, con cargo a la masa de la quiebra.
4) Determinar la liquidación de los bienes de la quiebra o la continuación de la
explotación de la empresa.
El Juez, como presidente de la junta, proveerá lo necesario para el buen funcionamiento y orden de la
junta y dispondrá el levantamiento de las actas de las reuniones que firmará con el secretario del
Juzgado, el síndico, el deudor, el interventor o los acreedores participantes.
ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
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LEY 1770
EL ARBITRAJE
De esta manera el árbitro o tribunal arbitral, se encargarán del análisis y solución del conflicto
comercial, cuyo resultado será la emisión del laudo arbitral, que una vez ejecutoriado
adquiere la calidad de cosa juzgada.
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3. Mediante la conciliación se trata de evitar un litigio. El arbitraje tiene por objeto solucionar
uno ya existente.
4. En la conciliación las partes no estas obligadas a aceptar el arreglo adoptado por el
conciliador. En el arbitraje se obliga el cumplimiento a la parte contra quién se dictó.
EL PACTO ARBITRAL
El acuerdo o pacto arbitral puede denominarse Convenio arbitral, término genérico aplicable
tanto al compromiso como a la cláusula compromisoria, puesto que la convención o acuerdo
de las partes es la ley fundamental en el arbitraje.
El árbitro es la tercera persona nombrada por las partes para resolver sus pretensiones en una
controversia comercial o de una relación jurídica determinada. También es cierto que la
actuación del árbitro responde a un mandato expresado en la ley, como sucede en el arbitraje
obligatorio o forzoso.
El tercero o terceros que deciden en estricto derecho la controversia según las normas legales,
se denominan árbitros.
EL PROCESO ARBITRAL
Se llama procedimiento arbitral al conjunto de actos realizados por las partes y los árbitros
en un proceso arbitral, tanto en la etapa de la deliberación como en la decisión de los asuntos
sometidos al arbitraje.
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EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL ESTA COMPUESTA POR LAS
SIGUIENTES ETAPAS:
El proceso arbitral arranca a partir de la aceptación del cargo para el ejercicio de la función
arbitral y el cómputo del plazo para laudar, durante cuyo transcurso se presentan las
siguientes etapas.
3. Etapa para el cumplimiento voluntario del laudo o con su ejecución por intermedio del
órgano judicial competente.
EL LAUDO ARBITRAL
El laudo arbitral es un acto procesal por el cual, el o los árbitros o amigables componedores,
fallan sobre puntos que en la controversia fueron sometieron a su conocimiento y resolución.
Existe una marcada diferenciación en cuanto a la calidad del laudo dictado por árbitros, de
los que pronuncia el amigable componedor. En los 1ros. el laudo arbitral deberá sujetarse a
derecho y en los 2dos, sin sujeción a formas legales, según su leal saber y entender.
Siendo que dicha calidad del laudo distingue las decisiones arbítrales de los árbitros y
amigables componedores, el laudo en general tiene jurídicamente igual jerarquía y eficacia.
Puntualizar que tanto los árbitros como los amigables componedores, carecen del imperio de
la ley “imperium”, en consecuencia el laudo arbitral generalmente debe ser ejecutado por los
magistrados de la justicia ordinaria, que son los únicos que cuentan con el poder coercitivo
de la función judicial.
LA CONCILIACION
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Podrá ser adaptado por las personas naturales o jurídicas para la solución de mutuo acuerdo
de cualquier controversia susceptible de transacción, antes o durante la tramitación de un
proceso judicial.
PROCEDIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN
Las partes podrán nombrar al conciliador en forma conjunta o separada, quien en caso
necesario y de acuerdo al problema comercial, puede realizar las audiencias que sean
necesarias para facilitar el acercamiento de las partes.
NORMAS PROCESALES
CONCLUSIÓN Y EFECTOS
En otras palabras, el acta de conciliación es el documento definitivo que constituye ley entre
partes, es de obligatorio cumplimiento. Surtirá los efectos jurídicos de la transacción y tendrá
la calidad de cosa juzgada.
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MEDIACIÓN
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BIBLIOGRAFÍA
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