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1. Definición de obligación desde el punto de vista del derecho romano.

La obligación en Derecho romano es un vínculo del derecho, por el cual somos


compelidos a pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad: Obligatio est iuris
vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae
civitatis iura

2. Las fuentes de las obligaciones.


Las fuentes de las obligaciones son los hechos jurídicos que dan origen a ellas.
Justiniano señaló cuatro fuentes de las obligaciones: contratos, delitos, cuasicontratos
y cuasidelitos

3. La transmisión de las obligaciones.


Se habla de transmisión de las obligaciones cuando uno de los sujetos de la obligación
transfiere su posición en el vínculo obligatorio a otro sujeto; aquellas son susceptibles
de ser transmitidas, tanto por el aspecto activo, si es el acreedor quien transmite su
crédito, o por el aspecto pasivo, si el deudor traspasa su deuda; en ambos casos, la
obligación permanece intacta; siendo la misma tanto antes como después de la
transmisión

4. La extinción de las obligaciones.


Se extingue cuando desaparece el vínculo que liga al acreedor y al deudor, existen dos
tipos de modos de extinción de las obligaciones, unas que operan de pleno derecho
(IPSO JURE) y otras que solo producían sus efectos extintivos por vía de excepción
(EXCEPTIONIS OPE).

Las obligaciones como la propiedad, resisten a la acción del tiempo, son perpetuas.
Estos dos derechos, aunque diferentes en sí mismos, se parecen por su naturaleza
perpetua, pero que en tanto que la propiedad no se extingue más que por causas
accidentales, sucede lo contrario con los derechos de crédito u obligaciones, pues al
acreedor no le interesa que el deudor le deba perpetuamente una prestación, tiene
interés en que le satisfaga su obligación para que en esa forma él incremente su
patrimonio. Los derechos de crédito son apreciables en dinero y al deudor le interesa
cumplir con su obligación para así desligarse de su acreedor y recobrar su libertad, en
esta forma, se dice que hay “SOLUTIO”, pues el lazo de derecho que los unía se ha
roto.

5. ¿Qué es derecho sucesorio?, ¿Que es herencia?


El derecho de sucesiones o derecho sucesorio es aquella parte del derecho privado
que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades y
relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de una persona después de su muerte

La herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos los derechos y
obligaciones que no se extinguen por la muerte.

6. ¿Qué es sucesión testamentaria y sucesión intestada?


Sucesión testamentaria: Es la sucesión hereditaria que tiene su causa en la voluntad
del fallecido manifestada en un testamento válido. El causante puede disponer
libremente de sus bienes para después de su muerte, con ciertas limitaciones,
atribuyendo la propiedad de los bienes a las personas que desee, para lo que debe fijar
en vida su última voluntad a través de un testamento. Las limitaciones que las leyes
suelen fijar son la designación de ciertos familiares a los que se reconoce el derecho a
heredar una parte de los bienes del causante, aun en contra de su voluntad. A esta
porción de la herencia se le denomina legítima.

Sucesión intestada o abintestato: Es aquella sucesión que se produce cuando falta


testamento del causante respecto a todo o parte de los bienes. El orden sucesorio para
este tipo de sucesiones es el previsto en la Ley. El orden de suceder habitual en gran
cantidad de países incluye por este orden, a descendientes, ascendientes, cónyuge,
colaterales y El Estado en último lugar.

7. ¿Qué es sucesión mortis causa y que es sucesión intervivos?


La sucesión mortis causa, sea universal o particular, es la sustitución de una persona en
el conjunto de relaciones jurídicas transmisibles que al tiempo de la muerte
correspondían a otra persona, sea en bienes o en derechos determinados dejados por
el difunto.

Sucesión intervivos: Se dice del reemplazo de titularidad sobre bienes singulares en


que una persona sucede a otra como consecuencia de un contrato: compraventa,
cesión, donación, permuta, etcétera.

8. ¿Quiénes pueden o no pueden ser herederos?


Los herederos pueden ser:
 Hijos y descendientes
 Padres y ascendentes
 Cónyuge
 Hermanos y sobrinos
 Otros parientes hasta cuarto grado de consanguinidad
 El Estado

No pueden ser herederos:

 Las criaturas abortivas


 Las corporaciones no permitidas por la Ley

9. ¿Cuál fue la definición de testamento en el Derecho Romano?


Es un acto jurídico solemne por el que una persona con capacidad para ello hace
constar su voluntad dispositiva acerca de su propio patrimonio para después de su
fallecimiento.

10. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre el testamento romano y el actual?
El concepto de testamento se ha mantenido relativamente igual desde el tiempo
Romano, el cual consiste en un acto de última voluntad emitido por una persona
capaz, después de su muerte, en el cuál destina todos o parte de sus bienes a ciertas
personas, llamadas herederos. La diferencia radica en las personas que podían realizar
testamentos y a quienes se podía heredar, en especial por el tema de que en ese
tiempo existía la esclavitud a los cuales se les restringían sus derechos
Participación # 2

Ampliando la comparación entre el testamento en la época romana y la actual podemos


destacar en lo que se refiere a las formas de testamento, desde el derecho romano se podía
otorgar testamento abierto y cerrado, permaneciendo las dos formas de testar en la
actualidad. El testamento abierto guarda similitud con el testamentum apud acta conditium,
por el carácter público del que están revestidos. No obstante, la presencia de testigos, la unitas
actus o la firma del causante, son elementos que separan la regulación del testamentum apud
acta conditium de la actual, sí bien con posterioridad fueron incorporados en el testamento
privado abierto del Derecho postclásico y, sobretodo, en el Tripertitum.

El testamento cerrado recibe del derecho romano su precedente del testamento que se
redactaba por escrito por el propio testador, sobre unas tablillas enceradas y presentadas
antes sietes testigos, que debían sellar y suscribir junto con el testador. En la actualidad la
regulación del testamento cerrado no ha sufrido demasiada variación, salvo lo que concierne a
la reducción del número de testigos, la presencia del Notario y la firma autógrafa del testador.

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