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DERECHO SUCESORIO Y REGISTRAL GUATEMALTECO

Licenciado DANIEL MATTA CONSUEGRA

Tema No. 1 Del Derecho de Sucesión

1. Definición del Derecho de Sucesión:


En sentido Objetivo lo constituye el "Conjunto de preceptos o normas
legales que regulan la sucesión por causa de muerte, o sea el
conjunto de normas que regulan la sucesión en las relaciones
jurídicas privadas transmisibles, de que era titular una persona
fallecida". 1

En sentido Subjetivo desde el punto de vista del heredero "Es la


facultad que posee una persona para suceder a otra".2

Desde el punto de vista del causante "Es la facultad que tiene una
persona para ser sucedida por otra".3

En conclusión "en sentido Subjetivo se define como la facultad de


una persona para suceder a otra (desde el punto de vista del
heredero o sucesor), o bien, la facultad que tiene una persona para
ser sucedida por otra (desde el punto de vista del causante)".4

1.1 Importancia de la Sucesión Hereditaria:


Como muy bien lo indica don FEDERICO PUIG PEÑA: "A pesar de ser el
Derecho Sucesorio extraordinariamente rico en contenido y muy
importante en el régimen de la titulación patrimonial, la verdad es
que no ha sido estudiado en la literatura civilista con la
profundidad requerida. Los autores han prestado más atención a otras
instituciones del Derecho Civil, abandonando en buena parte el
estudio de las sucesiones por causa de muerte. Sin embargo, en los

1
.- RODRIGUEZ MARROQUIN, CESAR NOEL. "Donación Mortis Causa,
necesidad de tratamiento especial en la Legislación Guatemalteca".
Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. Ediciones Continentales.
Página 4.
2.-
GARCIA ROMAN, HAROLDO. "EL PROCESO SUCESORIO INTESTADO
EXTRAJUDICIAL Y SU TRAMITE ADMINISTRATIVO EN FORMA ESQUEMATIZADO".
Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. Ediciones Mayte. Febrero
1992. Página 5.
3.-
Loc. cit.
4.- 
RODRIGUEZ MARROQUIN, CESAR NOEL. Ob. cit. Página 3.
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últimos tiempos, se observa tanto en la doctrina científica tanto


nacional como extranjera, un entusiasmo y afán por su estudio de que
son muestra las interesantísimas monografías publicadas sobre este
particular."5

Esto quiere decir, que según lo que hemos podido observar en


la época actual ya se le ha prestado más atención a este Derecho,
es decir, se le hado mayor importancia por parte de los tratadistas,
ya que el mismo, tiene una relación muy estrecha con el Derecho de
Familia y con el patrimonio; y los Estados modernos aceptan en una
forma más amplia la transmisión de los bienes del causante hacia sus
herederos, regulando esta transmisión en sus respectivas
legislaciones, facilitando de esta manera el tráfico jurídico,
estrechando los lazos familiares, tomando también el Estado la parte
que le corresponde (Impuesto Hereditario) en esta relación
patrimonial. Es decir, que existe una relación jurídico-patrimonial
familiar-Estado en el Derecho Sucesorio.

En ese mismo orden de ideas debemos tener presente que la vida


en sociedad6 implica necesariamente relaciones de índole jurídica,
sujetas a normas, algunas de las cuales regulan fundamentalmente su
destino post morten"7. La solución que se le ha dado al trascendental
problema de la suerte que le corresponde al patrimonio después de la
muerte está vinculada a las condiciones sociales y políticas
imperantes en los países que regulan esta materia. El carácter de la
propiedad y de la familia en un momento dado de la historia es
factor determinante de una solución u otra, y a estas fuentes
siempre debemos acudir para explicar el fenómeno jurídico, ya que el
derecho en definitiva no es más que un producto natural y espontáneo
de las sociedades organizadas".8

El derecho surge como una necesidad inmediata de coexistencia


entre los seres humanos. No hay sociedad sin Derecho: Ubi societas,
ibi uis. Las relaciones de índole jurídico patrimonial del difunto
son los que nos interesan especialmente para comprender la
concepción romana y su fundamento histórico.

No creemos que sea necesario comentar el criterio del jurista


5    
PUIG PEÑA, FEDERICO. "COMPRENDIO DE DERECHO CIVIL ESPAÑOL".
Tomo V (Familia y Sucesiones). Ediciones Pirámide,S.A. 1976. Madrid,
España. 3a. edición. Página 589.
6    
HEBERTO LEONEL DUBON MARTINEZ. "LOS PROCESOS SUCESORIOS
EXTRAJUDICIALES". Tesis de la Universidad Mariano Gálvez de
Guatemala. Julio de 1981. Sin Editorial. Página 2.
7    
Ibid. Página 3.
8    
Loc. cit.
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Ihering que nos refiere en tiempos remontísismos en los que el


patrimonio hereditario se consideraba res nullius. Nuestro curso se
circunscribirá a partir de momentos históricos en los que el derecho
romano admitió el principio de transmisión del patrimonio en unidad.
Otros derechos como el germano, no conocieron más que la sucesión en
bienes determinados, pero los romanos lograron una concepción más
elevada, como lo es, la sucesión in omne o universum ius defuncti.

"Al morir el sujeto de las relaciones jurídicas patrimoniales


una serie de derechos se extinguían, los vinculados a su persona, (o
sea, los derechos personalisimos), pero otros, pasaban al heredero o
herederos, con todas las responsabilidades inherentes a este título
tan oneroso. Tanto activo como el pasivo del patrimonio transmisible
se transferían a título universal, a los herederos testamentarios o
ab intestato".9

"Pero la peculiaridiad de la concepción romana radica en la


confusión de los patrimonios del difunto y del heredero, el cual
podía perjudicarse en los casos que hubiera más pasivo que activo.
Se sucedía tanto en los beneficios como en los gravámenes de la
herencia, debido fundamentalmente al carácter personal que tuvo la
herencia en el derecho primitivo romano. Esta responsabilidad era,
ultra vires hereditarias. Este principio no podía ser más riguroso y
personal, explicándose sólo por la necesidad que sintieron los
romanos de fomentar el crédito, asegurándolo sobre bases sólidas. El
mecanismo de la herencia perpetúa los derechos patrimoniales,
garantizando la efectividad de las transacciones en el futuro más
allá de los linderos de la vida humana. Que mayor garantía que la
doble responsabilidad de los patrimonios del de cuius y del
heredero?. A esta idea romana se contrapone la germana, según la
cual, el heredero tiene una responsabilidad limitada a la parte
activa que se le transmitía por la herencia." 10

"De lo expuesto anteriormente podemos observar, que por el


derecho de sucesión se establecen las condiciones jurídicas bajo las
cuales el patrimonio del de cuius se transmite en todo o en parte a
otras personas que le sobreviven -pero el patrimonio- cambiando
únicamente de titular, y la muerte no es más que un accidente que
interrumpe la vida jurídica, siendo el derecho de sucesión el
encargado de continuar las relaciones jurídicas correspondientes,
para que así se de la representación y la continuidad de la persona
ya fallecida.".11

9
     Loc. cit.
10    
Loc. cit.
11    
Loc. cit.
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Observamos también, que el derecho sucesorio en la antigüedad


no aceptaba el BENEFICIO DE INVENTARIO, ya que el heredero o
herederos, tenían la obligación de responder hasta con sus propios
bienes del pasivo de la herencia; y, a este respecto el artículo 920
del Código Civil Guatemalteco tácitamente otorga este derecho al
heredero, cuando establece que: "El heredero sólo responde de las
deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de
ésta".

Alfonso Brañas afirma por su parte que: "Mientras vive, la


persona individual es titular de derechos y de obligaciones. Es el
núcleo de una serie de relaciones jurídicas que en una u otra forma
afectan o interesan a terceras personas. Esos derechos pueden
crearse y desaparecer y surgir otros en vida de la persona. Ahora
bien ¿Qué ocurre con ese núcleo jurídico si la persona fallece, si
por esa circunstancia ya no puede considerársele parte en las
relaciones jurídicas a que en vida dio origen?."12

DIEGO ESPIN CANOVAS en torno a este tema expresa: "La muerte de


una persona plantea el problema del destino o suerte de las
relaciones jurídicas de que era titular en vida y la posibilidad de
que las de carácter patrimonial se transmitan a otra persona. 13

En favor de esta transmisión mortis causa se aducen diversas


razones, entre ellas de estabilidad de esas mismas relaciones
jurídicas, cuya extinción repercutiría de modo perjudicial en la
economía general disminuyendo el crédito.

Por esta y otras razones distintas, desde antiguo se ha


aceptado la transmisión de las relaciones jurídico-patrimoniales del
difunto a otras personas.

Desde el Derecho Antiguo, se admitió que las relaciones


jurídicas no personalisimas puedan transmitirse a otra u otras
personas. Se creó,así, la relación de causahabiente (persona
fallecida) y sucesor (heredero o legatario); a fin de mantener
vigentes las relaciones jurídico-patrimoniales del primero, y poder
ejercitarse, con posterioridad a su muerte, sus derechos y cumplirse
oportunamente sus obligaciones. Esta sucesión jurídica mortis causa,
da lugar al Derecho Sucesorio, Derecho de Sucesión por causa de
12    
BRAÑAS, ALFONSO. "MANUAL DE DERECHO CIVIL" (PARTE 1 Y 2).
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD SAN
CARLOS DE GUATEMALA. Página 355.
13
     ESPIN CANOVAS, DIEGO. "MANUAL DE DERECHO CIVIL ESPAÑOL".
Volumen V. Sucesiones. Reimpresión de la Tercera Edición. Editorial
Revista de Derecho Privado. Madrid, España. 1974. Página 3.
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muerte o Derecho Hereditario.

1.2 Ubicación de la Sucesión en el Derecho Civil Guatemalteco:


"Según la exposición de motivos del Código Civil en cuanto a la
denominación y ubicación actual de la sucesión hereditaria dentro
del actual normativo jurídico civil expone: "El libro III del Código
derogado se titulaba, "Modos de adquirir la propiedad"; y comprendía
la invención, ocupación, sucesión, enajenación, y prescripción."14

"El Código actual modifica este plan. La invención, ocupación y


prescripción se regulan dentro del título que trata de la propiedad;
la enajenación es motivo del libro de contratos, y la sucesión ocupa
todo este libro III, exclusivamente, pues su importancia y extensión
merece libro especial. Le llamamos sucesión hereditaria, que es el
nombre exacto que corresponde a la adquisición de bienes por muerte
del causante". 15

"El Código acepta el principio de que la transmitibilidad de la


herencia se opera sin que sea necesaria la aceptación expresa del
heredero, pero como la aceptación de éste es voluntaria, bien puede
renunciar la herencia y en tal supuesto desaparece la presunción de
aceptación".16

"Además puede darse el caso de que en el momento de la muerte


del causante, no haya transmisibilidad por ocurrir alguna de estas
situaciones: que el heredero no esté nacido y se espera que nazca
para saber si nace vivo, pues de lo contrario, no será heredero; en
el nombramiento de heredero bajo condición suspensiva; cuando el
heredero será persona cuyo paradero se ignore; o cuando se instituya
una fundación mientras quede organizada y aprobada legalmente".17

Nuestro Código Civil contempla la institución de la Sucesión


Hereditaria a partir del Titulo I, Capitulo I, del Libro III
denominado SUCESION HEREDITARIA; tratando dentro del primer
capítulo, generalidades de la sucesión hereditaria, del artículo 917
al 923; el capítulo II se refiere a las incapacidades para suceder,
como lo son el delito, la ingratitud, así como los vicios que hacen
anulable el acto del testamento, los cuales son tratados del
artículo 924 al 928 del mismo Código. El capitulo III del mismo
titulo trata la representación hereditaria, que acaece cuando el
14    
EXPOSICION DE MOTIVOS DEL CODIGO CIVIL. Casa Editora: Gómez
Robles. 2a. edición. Marzo 1975. Página 84.
15    
Loc. cit.
16    
Loc. cit.
17    
Loc. cit.
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heredero falle antes de su causante, por el cual sus descendientes


heredan en su lugar; estos aspectos se hallan del artículo 929 al
933 del citado cuerpo legal.

El titulo II de este libro III del Código Civil, dedica siete


capítulos para tratar la sucesión testamentaria, los cuales
contienen los artículos comprendidos del numero 934 al 1067.

El título III denominado Sucesión intestada, consta de cinco


capítulos, que tratan desde las disposiciones generales de esta
forma de sucesión hasta la partición de la herencia en los artículos
1068 al 1123 del Código Civil.

Nos parece interesante el criterio sustentado por el autor del


Código Civil, maestro don Federico Ojeda Salazar, cuando
acertadamente afirma que "La circunstancia de que lo relativo al
libro tercero de las sucesiones haya merecido acertadas reformas en
el Código que data del año 1933, de fecha relativamente reciente,
motiva que gran parte del articulado haya sido trasladado con
ligeras modificaciones, pero con nuevo ordenamiento, para situar
lospreceptos en el lugar que lógicamente les corresponde. Las
principales innovaciones introducidas son la herencia en el
matrimonio y la unión de hecho y en la adopción, el fideicomiso por
testamento y la limitación de la responsabilidad del heredero".18

El Código Civil Guatemalteco en su artículo 917, regula la


sucesión mortis causa, estableciendo que:

"La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de


la persona, manifestada en testamento, y a falta de éste, por
disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la
segunda intestada, comprendiendo en uno y otros casos, todos los
bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte.19

Es decir, en otras palabras en el ordenamiento jurídico


guatemalteco sólo se aceptan dos clases de sucesión: La
Testamentaria y la Intestada o Legítima, no así la contractual, la
cual está excluía de conformidad con lo que establece el artículo
937 del Código Civil que establece:

18    
Código Civil con exposición de motivos. Editorial Rosales.
Guatemala, C.A. Página 10 de la exposición de motivos.
19
     La Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 2 de julio
de 1974, determinó que "Por la herencia, testamentaria o intestada,
únicamente se transmiten los bienes, derechos y obigaciones que el
causante tenía al tiempo de su muerte, con excepción de aquellos
derechos y obligaciones que se extinguen con ésta última".
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"Queda prohibido el contrato de sucesión recíproca, entre


cónyuges o cualesquiera otras personas, y es nulo el testamento que
se otorgue en virtud de contrato.

Así mismo, del análisis de las disposiciones anteriormente


citadas, podemos deducir también que en nuestro sistema jurídico en
lo que se refiere a la sucesión por causa de muerte, existe una
influencia muy fuerte del Derecho Civil Español, ya que en nuestro
país se rige por el régimen de la continuación de la persona, en vez
del sistema de los bienes, como sucede, por ejemplo en el Derecho
Germánico.

En nuestro Código Civil se exige la cualidad de heredero


(artículos 1070 al 1077), para que se produzcan los efectos de la
sucesión hereditaria, cualidad que tiene que derivarse del
nombramiento hecho por el cuius, esto en cuanto a la sucesión
testamentaria, en cuanto a la intestada se origina de los artículos
arriba mencionados.

1.3 Definición de Sucesión Mortis Causa:


Antes de entrar a analizar en forma particular cada una de las
modalidades de Sucesión que existen, considero indispensable hacer
un parangón entre lo que es la sucesión gramaticalmente hablando
vale decir, en un sentido común o natural, con lo que debe
entenderse como la sucesión por causa de muerte o bien llamada
sucesión mortis causa.

Sabemos que la sucesión deriva gramaticalmente hablando, de las


voces latinas sub cedere que significa colocarse una persona en
lugar de otra, lo cual implica ocupar el mismo lugar que esta tiene;
sin embargo, ello no configura lo que debe entenderse por sucesión
mortis causa puesto que en ello juega un papel importante el
fenómeno causal "Muerte" por consiguiente, siguiendo la corriente de
Savigni expresamente externado por muchos juristas podemos concretar
que la sucesión mortis causa no es más que una subrogación subjetiva
de relaciones jurídicas; así lo han entendido y lo entienden los
diversos juristas entre otros Castán Tobeñas al determinar y
concretizar cómo sucesión mortis causa "La subrogación de una
persona en los bienes y derechos transmisibles dejados a su muerte
en favor de otros".

La palabra SUCESION en el lenguaje corriente"Evoca una idea de


secuela o de serie, en que un elemento ulterior reemplaza a otro que
lo procede".20
20
     RODRIGUEZ MARROQUIN, CESAR NOEL. "DONACION POR CAUSA DE
8
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La etimología de la palabra SUCESION, viene de la voz latina


SUCCESIO-ONIS, que significa ACCION Y EFECTO DE SUCEDER, en sus
primeros alcances, y esta última expresión (suceder) deriva del
latín SUCCEDERE (derivado de sub-cedere) que significa a su vez
entrar una persona o cosa en lugar de otro o seguirse de ella.

Para el doctor Calixto Valverde y Valverde la Sucesión Mortis


Causa en torno a este tema expone: "La sucesión en el derecho
privado puede tener un doble significado: objetivo y subjetivo,
según que se mire el derecho como norma o como facultad o poder. En
sentido objetivo, el derecho de sucesión ES EL CONJUNTO DE NORMAS O
PRECEPTOS QUE REGULAN LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE o como indica
Sanchez Román: Sucesión equivale a la sustitución por la persona
viviente de la difunta, en todos sus bienes y relaciones jurídicas
transmisibles que ésta mantenía en vida, o como otros afirman: EL
MODO LEGAL POR EL QUE SE ADQUIEREN LOS BIENES Y RELACIONES
JURIDICAS, ES DECIR, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EN VIDA
CORRESPONDIERON A UNA PERSONA. En sentido subjetivo, indica la
sucesión LA FACULTAD DE SUCEDER DE UNA PERSONA, O SEA EL DERECHO
ADQUIRIDO POR UNA SUCESION.

Finalmente don FEDERICO PUIG PEÑA al hacer referencia al


significado etimológico y gramatical de la palabra sucesión (sub y
cedere), quiere decir el hecho de colocarse una persona en lugar de
otra, sustituyendo a la misma.21

MUERTE, NECESIDAD DE TRATAMIENTO ESPECIAL EN LA LEGISLACION


GUATEMALTECA. Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mayo de 1988.
Ediciones Continentales. Página 1.
21
     PUIG. PEÑA FEDERICO. Ob. cit. Página 590.
Nota: Para este autor estos requisitos son los siguientes:
1o. Que la sustitución de personas que el concepto envuelve se
produzca sin que cambien fundamentalmente los demás elementos de la
relación jurídica, ya que en el campo del derecho cuando,
permaneciendo incólume el entero componente de la relación,
subentrael sucesor en la precedente titularidad, articulándose
entonces sobre su persona los derechos que antes giraban alrededor
del causante; y 2o. Que la posición del sucesor subentrado en las
relaciones jurídicas del anterior titular se produzca a través de
una plena relación de causalidad, ya que el fenómeno sucesorio,
supone no solo la transmutación subjetiva con plena identidad
objetiva, sino que el derecho del nuevo sujeto, entronque
directamente con el del causante, derivado de la posición de éste su
propia posición jurídica.
9
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Pero cuando del plano gramatical pasamos al jurídico y


queremos construir técnicamente el concepto, entonces junto a
aquella idea cardinal (colocarse una persona en lugar de otra), es
necesario añadir elementos o requisitos esenciales:

a) QUE LA SUSTITUCION DE PERSONAS QUE EL CONCEPTO ENVUELVE


SE PRODUZCA SIN QUE CAMBIEN FUNDAMENTALMENTE LOS DEMAS
ELEMENTOS DE LA RELACION JURIDICA: Pues solo en puridad
puede hablarse de sucesión, en el campo jurídico cuando
permaneciendo incólume el entero componente de la
relación, subentra el sucesor en la precedente
titularidad, articulandose entonces sobre su persona los derechos
que antes giraban alrededor del causante.

Hay que tener presente que sólo afectan los derechos


transmisibles, quedando excluidos del área sucesoria
aquellos que no son susceptibles de transferencia, bien
por ser de carácter no patrimonial, bien porque siendo
patrimoniales propugnan indudablemente un determinado
sujeto insustituible como sucede en el usufructo, uso,
habitación deberes alimenticios, mandato,etc.

b) QUE LA POSICION DEL SUCESOR QUE SUBENTRA EN LAS


RELACIONES JURIDICAS DEL ANTERIOR TITULAR SE PRODUZCA A
TRAVES DE UNA PLENA RELACION DE CAUSALIDAD. El fenómeno
sucesorio, en efecto supone no solo la transmutación
subjetiva con plena identidad objetiva, sino que el
derecho del nuevo sujeto como dice Barassi entronque
directamente con el del causante. Esta derivacion
existe cuando la entrada del sucesor en la relación
jurídica está unida estrechamente a la salida del
antecesor, de modo que no sean dos hechos independientes
sino uno la razón y en cierto sentido también, la
continuación del otro.

Esta técnica de la sucesión lo mismo actúa en aquellos


casos en que el desplazamiento jurídico de las
relaciones articuladas en la persona del transmitiente se
opera por el tráfico normal de la vida, que en los casos en
que tenga lugar a consecuencia del fallecimiento de una
persona. Este último supuesto integra la Sucesión
Hereditaria, y que por tanto podemos definir diciendo QUE ES
LA SUBROGACION QUE, A CONSECUENCIA DE LA MUERTE DE UNA
PERSONA, SE PRODUCE EN OTRA DE LOS DERECHOS Y ACCIONES
TRANSMISIBLES DE LAS QUE AQUELLA ERA TITULAR. A ESTA
SUCESION MORTIS CAUSA, ES A LA QUE SE LE LLAMA POR
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ANTONOMASIA EN LA DOCTRINA CIVILISTA SUCESION.

En este orden de ideas, FEDERICO PUIG PEÑA, la define así:


"Acción y efecto de suceder; conjunto de bienes, derechos y
obligaciones que al morir una persona son transmisibles a sus
herederos o a sus legatarios." 22

Por su parte el Licenciado HEREBERTO LEONEL DUBON MARTINEZ lo


define así: "ACTO JURIDICO EN VIRTUD DEL CAUL DE UNA VERDADERA Y
AUTENTIFCA DECLARACION DE VOLUNTAD DEL CAUSANTE O DE LA DISPOSICION
DE LA LEY, UNA PERSONA VIVA SE SUBROGA EN LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES TRANSMISIBLES CORRESPONDIENTES A OTRA PERSOAN
FALLECIDA, INCORPORANDO A UN PATRIMONIO DETERMINADOS BIENES DEL
CAUSANGTE CLARAMENTE EXPRESADOS POR ESTE, SIN ADQUIRIR SU
REPRESENTACION Y PERSONALIDAD NI SUBROGARSE EN SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES, EN VIRTUD DE ESA DECLARACION VOLUNTARIA DEL FALLECIDO
O POR DISPOSICION DE LA LEY.23

FEDERICO PUIG PEÑA define al Derecho de Sucesiones así:


"Conjunto de normas que regulan la sucesión en las relaciones
jurídico-privadas, transmisibles, de que era titular una persona
fallecida."24

Para don Calixto Valverde y Valverde: "Dentro del Derecho de


Sucesión se comprende el derecho hereditario, el cual se halla en
relación con aquel, como la especie con el genero, ya que si la
sucesión mortis causa supone el que una persona ocupa el lugar de
otra que ha fallecido, bien en la totalidad de sus relaciones
patrimoniales o bien en algunas de ellas, para concebir el derecho
hereditario, hace falta restringir el derecho de sucesión a la
universal, la que constituye en sentido propio la herencia. Y si
bien algunos escritores dan un significado mas general al derecho de
herencia, comprendiendo la sucesión universal y particular, es
indudable que le derecho hereditario es el que regula la herencia,
constituido por el conjunto de bienes o mejor la universalidad de
derechos y por tanto, el derecho hereditario al ser modo legal de
adquirir la herencia no es otra cosa que la sucesión universal, no
la a título particular."25

Nos sigue indicando Valverde que la herencia puede


considerarse, bien en sentido objetivo, o sea el complejo de
derechos y obligaciones patrimoniales, y en sentido subjetivo, o
22
     RODRIGUEZ MARROQUIN, CESAR NOEL. Ob. cit. Página 2.
23    
DUBON MARTINEZ, HEBERTO LEONEL. Ob. cit. Página 6.
24    
PUIG PEÑA, FEDERICO. Ob. cit. Página 590.
25    
Loc. cit.
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sea, el hecho jurídico que representa la acción de suceder, en el


que el heredero viene a ponerse en lugar del difunto." 26

La herencia, pues, significa sucesión universal, y heredero,


sucesor con este mismo titulo, o sea, continuador y representante de
la personalidad patrimonial del causante, a diferencia del que
sucede a título particular, que no ostenta tal representación; y,
así, que no se da tal concepto de heredero, ni, por tanto , de
sucesor a titulo universal, con representación del causante, al que
lo sea de varias cosas o de una universalidad de coas, cuando estas
constituyen una cosa universal de hecho y no de derecho, como lo es
la herencia; ni siquiera existe tal principio de representación
hereditario; en el supuesto de sucesión a titulo singular, aunque se
imponga al sucesor esta clase de obligaciones que cumplir o cargas
que soportar, o le sobrevengan ciertas responsabilidades derivadas
de los mismos bienes que, por tal título, se le adjudicaron; pues
todas sus prestaciones, bajo este concepto, no se reputan cumplidas
a titulo de la representación del causante, sino como condición a
accesión de su cualidad de dueño o adjudicatario de la adquisición
de aquellos bienes o derechos de que es sucesor a título singular,
en una cosa en una universalidad de hecho, comprensivas de varias
cosas.

1.4 Elementos de la Sucesión Mortis Causa


1.4.1 Personales

Constituidos por "una persona que transmite (autor, causante, de


cujus) y otra que recibe (sucesor, causahabiente, heredero), la cosa
o el derecho."27

1.4.2 Reales

Consiste en "el derecho o cosa que se transmite."28

1.4.3 Formales

"Es el vínculo exteriorizado por algún hecho o acto, que une el


autor y el sucesor, vínculo que nos debe hacer ver la sucesión como
un solo cambio de sujeto de la relación jurídica; este aspecto
formal se refiere más que todo en la actualidad a las formas de
legales que debe revestir el acto para que se perfeccione y opera la
sucesión."29
26    
Loc. cit.
27
     RODRIGUEZ MARROQUIN, CESAR NOEL. Ob. cit. Página 3
28
     Loc. cit.
29
     Loc. cit.
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1.5 Teorías de la Sucesión Mortis Causa


1.5.1 subjetivas:

Explican el derecho de sucesión ligando al heredero como una


continuación de la personalidad del causante, entre ellas están:
TEORIA DE LA IDENTIFICACION DEL DIFUNTO CON LA DEL HEREDERO:
Considerando que la personalidad del difunto se transmite al
heredero, formando así una sola persona.

TEORIA DE LA CONTINUACION DE LA PERSONALIDAD DEL DIFUNTO: Que


considera al heredero como continuador de la personalidad jurídica
del difunto o como continuador de su personalidad patrimonial.

TEORIA DE LA REPRESENTACION: Según esta teoría "el heredero


actúa como representante del difunto y por ello ha de responder de
sus obligaciones y continuar sus relaciones jurídicas.

Estas teorías han sido rechazadas pro la doctrina moderna por


ser inconsistentes, argumentandose a las dos primeras que la
personalidad del difunto no puede continuarse por el heredero, ya
que se extingue con la muerte y lo que se traslada es el patrimonio,
así como a la tercera, se dice que esta no sirve para explicar la
sucesión ya que cuando existe la representación se actúa por cuenta
de otro, mientras que en la sucesión el heredero actúa en nombre y
por cuenta propia, y los derechos adquiridos son para él y no para
el difunto.

1.5.2 objetivas:

TEORIA DE LA ADQUISICION DE UNA UNIVERSITIS IURIS: Considera


que la herencia constituye una universalidad, o sea, un complejo
unitario y orgánico de relaciones jurídicas activas y pasivas en
conexión e inseparables.

TEORIA DE LA ADQUISICION DE UNA TOTALIDAD O SUMA DE BIENES.


Afirma que el heredero no es hoy el que venga designado por el
testador o la ley, sino aquel a quien el testador o la ley atribuyen
la universalidad o una cuota de los bienes del difunto. No deriva ya
la adquisición de los bienes de la calidad de heredero, sino que de
la adquisición de todos o de una cuota de los bienes deriva la
cualidad de heredero. En conclusión es heredero aquel a quien la ley
o el testador atribuyen todos los bienes, determinando de este modo
quien es heredero. En otros términos procede de la ley (y no de la
voluntad del testador) el modo de suceder,el medio técnico con que
se opera la sucesión.

1.5.3 Intermedias:
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"Algunos tratadistas tratan de alejarse de las posiciones


unilaterales subjetivas y objetivas como único medio para explicar
la gran complejidad de la sucesión"30

Castan Tobeñas citado por Diego Espín Canovas expone: "La


herencia se presenta como la continuación o sucesión, por modo
unitario en la titularidad del complejo formado por aquellas
relaciones jurídico patrimoniales, activos y pasivos, de un sujeto
fallecido, que no se extinguen por su muerte; sucesión que produce
también ciertas consecuencias de carácter extrapatrimonial y
atribuye al heredero una situación jurídica modificada y nueva en
determinados aspectos."31

Ahora bien, en cuanto a la adquisición de los bienes que el


heredero los recibe todos a la vez, pero no los recibe formando una
cosa universal, pues no la formaban en poder del causante, y al no
recibirlos como unidad, recibe cada uno de ellos individualmente, lo
cual no se opone a que se reciban todos por el mismo título. Explica
además que muchos de los derechos y obligaciones del causante,
desaparecen con el, y algunos de los restantes pueden haber sido
destinados a titulo particular (legados) sustraidos así al sucesor
universal.

1.6 Fundamento y origen histórico de la sucesión hereditaria:


Se ha dicho por Filomusi guelfi, que el Derecho de Sucesión se
reduce, de una parte al Derecho de Familia; de otra, al Derecho de
Propiedad; que la sucesión presupone la justificación del derecho de
propiedad por un lado y por otro, la organización de la familia y
que el derecho de familia se afirma preferentemente o
preponderantemente en la sucesión ab intestato y el derecho
individual, en la sucesión testamentaria. Y que esto demuestra que
el derecho sucesorio es un complemento del Derecho de Familia y del
Derecho de Propiedad, porque para que la propiedad sea completa y
cumpla su fin, ha de ser transmisible y si a la familia se le ha de
considerar como un ente colectivo de personalidad independiente, hay
que conceder ciertos derechos sucesorios a los individuos que la
componen: de este modo resulta, que el Derecho de Familia, el
Derecho de Propiedad y el Derecho de las Sucesiones se integran
recíprocamente.

En toda sucesión hay tres intereses y no puede prescindirse de


ninguno de ellos, por lo mismo que son elementos indispensables de
su existencia. Estos tres elementos son: el individuo, la familia y
30
     ENRIQUEZ SIERRA, EMILIO. Ob. cit. Página 34.
31    
RODRIGUEZ MARROQUIN, CESAR NOEL. Ob. cit. Página 4.
14
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el Estado; y de tal manera que son necesarios para la existencia del


derecho sucesorio, que de la combinación de ellos depende
principalmente las r* 13as que se piensen introducir en las
legislaciones. Todos los intereses que representan tales elementos,
han de entrar en la relación jurídica del derecho sucesorio en la
medida que a cada uno de ellos corresponda, para cumplir el fin
social que el derecho realiza; y de aquí que se prepondera el
interés del Estado en las sucesiones, vendríamos a parar a una
organización socialista; sin la familia, caeríamos en los errores
por demás funestos, que supone la vinculación de la propiedad y la
escasa transmisibilidad de la misma; y si los intereses individuales
se daría lugar a una legislación exageradamente individualista.

La sucesión mortis causa presenta tres principales variantes o


especies: La llamada sucesión ab intestato, legítima o legal; la
sucesión testamentaria, y la contractual, si bien estas dos últimas
formas pueden comprenderse dentro del término general de sucesión
voluntaria.

La sucesión ab intestado se opera en virtud de la ley, sin que


haya emisión o declaración de voluntad por parte del autor de la
sucesión de que se trata.

La sucesión voluntaria que está claro es autorizada por la ley,


no es obra directa del legislador, pues se organiza bien por la
declaración de voluntad del de cuius, sucesión testamentaria, o bien
por el acuerdo de voluntades del de cuius y otors interesados,
sucesión contractual (ésta última prohibida en nuestro Código
Civil). Lo esencial es que en esta forma de transmisión hereditaria
todo es obra de la voluntad, por lo cual en el derecho moderno debe
usarse el término sucesión voluntaria, con preferencia a la
denominada sucesión testamentaria y a la sucesión por última
voluntad, porque de estas denominaciones está excluía la sucesión
contractual.

Con respecto a la preferencia entre la Sucesión ab intestato y


testamentaria, siendo que el Derecho Hereditario y Derecho de
Familia están íntimamente ligados con el patrimonio, debemos
considerar que todo ser humano que posea bienes propios, debe
disponer de los mismos para después de su muerte -sin que esto
constituya ningún menosprecio después de su muerte - sin - que esto
constituya ningún menosprecio a la sucesión legítima o intestada -,
es decir que creemos, que el autor de la herencia, debe disponer de
sus bienes, para así evitar los problemas que se causan, cuando
existe una sucesión intestada o legítima, por las ambiciones que
suelen crearse, cuando uno o varios de los herederos ab intestato,
15
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desean apropiarse de la masa hereditaria, tratando de engañar por


diversos medios a las demás personas que tienen derecho a la
herencia. Por otra parte consideramos que existiendo un testamento,
el de cuius, al ordenar la elaboración de él mismo, previamente ha
pensado que persona o personas, desea que sean los herederos de sus
bienes, evitando con la facción de su testamento, las
contradicciones que suelen haber en la sucesión intestada, -de que
esto es mío y esto es tuyo-; en resumen pensamos que la forma más
aceptable de la sucesión por causa de muerte es la testamentaria,
porque de esta manera, se cumplen las disposiciones de última
voluntad del de cuius.

La prerrogativa más inminente de la propiedad, es el derecho de


transmitirla según nos plazca y a título gratuito.... todos desean
ejercer benevolencia hacia aquellos que son privilegiados en su
afección y amor; a nadie es extraño este noble orgullo que inspira
el imperio que los hombres han querido tener en sus propiedades, al
tiempo mismo que sometieron su herencia al poder público, todo ello
de acuerdo a lo afirmado por Jauber.

1.7 Clasificación de la Sucesión Mortis Causa:


En primer lugar debemos indicar que esta clasificación deviene
de la forma de determinación del título universal o particular. La
primera, proviene de la intención o voluntad del testador; a
diferencia de la segunda, que se origina de la realidad
interpretativa del contenido de una disposición legal, es decir,
proviene de la ley, ante la inexistencia de manifestación de
voluntad otorgada previamente al suceso de la muerte del causante.

Existe pues, dentro de esta clasificación de la sucesión, una


dualidad de fuentes: la voluntad manifestada en forma libre,
personal, en forma solemne y con efecto mortis causa, por el
testador, plasmada en el instrumento denominado testamento; y la
interpretación de la letra de la ley, en defecto de disposición
testamentaria en relación a determinados bienes, es decir, cuando la
totalidad de bienes no fueron considerados en el instrumento legal
denominado testamento, surgiendo la sucesión de carácter mixto, en
la cual una parte se resolverá por medio de la sucesión
testamentaria y otra parte por la sucesión intestada. La sucesión
intestada puede surgir así mismo, ante el advenimiento de la nulidad
del testamento, de la insubsistencia del testamento por adolecer de
falta de requisitos, o bien, porque la persona del heredero
designado por el testador adolece de incapacidad para heredar.

En la sucesión intestada o ab intestado, la ley llama a heredar


16
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a los parientes del causante, determinándolos en el texto de la


norma jurídica aplicable: BASANDO EL LLAMAMIENTO EN LA IMPORTANCIA
DE LA UNIDAD FAMILIAR COMO BASE DE LA SOCIEDAD.

Ahora bien, la Sucesión mortis causa puede ser:

I) A título universal: testamentaria e intestada, legítima o legal:

Según Alfonso Brañas se define como: "El conjunto de relaciones


jurídicas transmisibles de que era titular el causante, o sea, la
persona fallecida." Este tipo de sucesión hereditaria resuelve el
problema relativo a que los derechos y obligaciones del causante no
se extingan, en perjuicio del Estado, de particulares y del normal
desarrollo del comercio de los hombres.

II) A título particular:

Esta clase de sucesión hereditaria se distingue de la anterior,


por la circunstancia de que el sucesor o legatario recibe del
causante uno o más bienes específicos. La sucesión hereditaria
particular a diferencia de la universal en la que puede ser
intestada (si la persona fallecida no hizo testamento) o
testamentaria (cuando sí lo hizó), en la sucesión mortis causa
particular, únicamente puede existir cuando la persona hizo
testamento, en el cual debe constar el legado, o sea la declaración
de voluntad del causante diciendo que deja a determinada persona o
personas determinado bien o bienes.

Por su parte don FEDERICO PUIG PEÑA en torno al tema expone:


"La sucesión puede ser fundamentalmente a título universal y a
título particular. La primera se caracteriza porque a través de ella
se produce una transformación en cascada o en bloque sobre la
persona del sucesor de todos los derechos articulados en el
causante. En cambio, la sucesión a título particular, sólo indica
adquisición por el sucesor de bienes concretos e individualizados.

La adquisición a título particular, supone una subrogación en


la titularidad jurídica del causante, en la adquisición de la cosa
singular. El adquirente no reemplaza al transmitente en su posición
jurídica: por ello el legatario no es un sucesor, sino un adquirente
directo.

En la sucesión per universitanten o sucesión universal, el


causahabiente reemplaza al causante en todos sus derechos y
obligaciones, siendo el continuador jurídico de su personalidad, en
17
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tanto que en la sucesión a título singular o in singulis rei, el


causahabiente es el continuador del causante en una cosa o derecho
determinado.

DIEGO ESPIN CANOVAS, por su parte afirma: "Mientras la sucesión


universal es la transmisión del patrimonio o conjunto de relaciones
jurídicas patrimoniales, bien su totalidad o en una parte alicuota,
la sucesión singular consiste en la transmisión de determinadas
relaciones jurídicas. La diferencia no es meramente cuantitativa,
sino cualitativa, porque no consiste en que el sucesor universal
adquiera una pluralidad de relaciones y el sucesor particular una
relación sola. En efecto, la transmisión de todas las relaciones de
un sujeto no constituiría por si sola una sucesión universal, sino
múltiples sucesiones particulares, es decir, que serían tantos actos
de transmisión como relaciones particulares. En cambio, la sucesión
universal se opera por un solo acto, que transmite en su conjunto
todas las relaciones jurídicas transmisibles pertenecientes al
causahabiente o a una cuota de todas ellas.

Aplicando estos principios al derecho sucesorio, será sucesor a


título universal el que es llamando al conjunto de relaciones
jurídicas transmisibles de que era titular el de cuius, o a una
fracciòn aritmética de dicho conjunto, tanto del activo como del
pasivo, sin determinación concreta de bienes o derechos. Sucesor a
titulo particular, por el contrario, será aquel que es llamado a
bienes o derechos concretos o determinados. La sucesión puede ser
parte intestada y parte testada, o sea lo que se conoce como
sucesión mixta.

La antítesis entre sucesor universal o heredero y sucesor


particular o legatario, es absoluta, pues el primero sucede en
derechos abstractos o indeterminados y el segundo en bienes o
derechos concretos y determinados. El heredero, como sucesor del
conjunto de relaciones jurídicas del causante, o de una fracción de
las mismas, recoge el activo como el pasivo; el legatario recibe tan
solo una parte del activo, determinados bienes. Por ello el heredero
responde de las deudas hereditarias ilimitadamente, tanto con los
bienes hereditarios como con los suyos propios, salvo que haya
aceptado con el beneficio de inventario (en nuestra legislación la
responsabilidad del heredero es limitada); en cambio, el legatario
no responde de las deudas hereditarias, salvo que se le hayan
impuesto como cargas, pero aun entonces su responsabilidad se limita
al importe del legado.

Estas diferentes características entre heredero y legatario,


procedentes del derecho romano, han sido recibidas por el derecho
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moderno en algunos países influidos por el derecho romano. Nuestro


Código Civil en su artículo 918 establece:

"Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde


el momento de su MUERTE; y la sucesión puede ser a título universal
y a título particular".

Así mismo el artículo 919 del Código Civil afirma:

"La asignación a título universal se llama herencia, la


asignación a título particular se llama legado. El título es
universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y
obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es
particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. La
sucesión puede ser parte testada y parte intestada".

Como puede deducirse de las normas legales anteriores nuestro


Código Civil sigue el sistema español, el cual también tiene
influencia romana, salvo lo que se refiere al beneficio de
inventario que nuestro Código Civil tiene otra orientación en su
artículo 920, ya que en la legislación española, el heredero
responde de las deudas hereditarias ilimitadamente, tanto con los
bienes hereditarios como con los suyos propios, salvo que haya
aceptado con dicho beneficio. Anteriormente nosotros indicamos que
si bien nuestra legislación no habla de beneficio de inventario,
tácitamente lo acepta al decir que el heredero solo responde de las
deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de
ésta. Y en cambio el legatario solo responde de las cargas que
expresamente le imponga el testador. En conclusión creemos que al
respecto del beneficio con inventario nuestra legislación esta mucho
más avanzada que la española, ya que el heredero no tiene necesidad
de hacer declaración del ya varias veces mencionado beneficio y no
tiene que responder con sus propios bienes de las deudas de la
herencia.

III) Sucesión mortis causa voluntaria y Legal:

La sucesión mortis causa, puede también clasificarse atendiendo


al origen y causa determinadas de la relación jurídica sucesoria. en
este sentido, o es la voluntad del hombre o es la propia ley la
causa que informa al régimen de la sucesión. Ha sido un problema
histórico muy interesante la determinación de la prioridad
cronológica de la sucesión voluntaria o la legítima.

DIEGO ESPIN CANOVAS afirma que desde el punto de vista del


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origen por el cual se opera la sucesión mortis causa, según el


sistema romano, esta puede ser testamentaria o legal conocida
también como legítima.

En los países de tradición romanista solo caben esas dos formas


de sucesión romanistica, rechazándose la contractual, prohibida por
el derecho romano y admitida en cambio en el derecho germano. No
cabe por tanto dentro de la dirección romanista el pacto o contrato
sucesorio.

El Código Civil en su artículo 917 afirma:

"La sucesión por causa de muerte es realizada por la voluntad


de la persona, manifestada en testamento y, a falta de este por
disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la
segunda, intestada, comprendiendo en uno y otro caso, todos los
bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte".

Observamos que el Código Civil recoge una dualidad de causas de


la relación jurídica hereditaria; pero, al restringir la sucesión
voluntaria única y exclusivamente al testamento rechaza tácitamente
la contractual (en el artículo 937 ya citado). Sin embargo, aunque
nuestro Código es contrario al contrato de sucesión recíproca,
existen en el mismo algunas manifestaciones que regulan determinadas
instituciones, por ejemplo al indicar en el artículo 236 que el
adoptante no es heredero legal del adoptado, pero este si lo es de
aquel, asunto que aparece en los artículos 1076 y 1078 del Código
Civil.

Como hemos observado aun cuando nuestra legislación no lo


establece expresamente, en el artículo 917 del Código Civil, se
concede preferencia a la sucesión testamentaria sobre la legítima,
considerando hasta cierto punto a la segunda como supletoria de la
primera, siguiendo también en este aspecto a la legislación
española. Por el contrario la tradición germánica considera
preferente a la sucesión legítima, legándose a considerar como
verdadero sucesor o heredero solo al legítimo, por estimar que del
testamento no pueden hacer herederos.

DIEGO ESPIN CANOVAS afirma que cuestión distinta de la


preferencia o mayor importancia entre la sucesión voluntaria y
legal, es la compatibilidad en una misma sucesión, de ambos modos o
causas, cuestión que el derecho romano resolvió de modo negativo
proclamando la famosa regla nemo pro parte testatus pro partes
intestatus decedere potest, debida a circunstancias históricas
desaparecidas en el derecho moderno, que generalmente proclaman la
compatibilidad de ambas sucesiones.
20
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Así nuestro Código Civil en su artículo 919 afirma:

"La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada".

1.8 PRESUPUESTOS DE LA SUCESION MORTIS CAUSA:


Son presupuestos de la sucesión mortis causa, los requisitos
que son indispensables para que tenga lugar la sucesión, sin la
concurrencia de los cuales no es posible que se dé la sucesión y que
deben concurrir simultáneamente, son:

1.8.1 QUE TENGA LUGAR LA MUERTE DEL CAUSANTE:

Esto tiene mucha trascendencia en el derecho, porque de la


muerte se originan muchas consecuencias de orden jurídico, y en la
sucesión tiene que ver con el destino del patrimonio del causante.
Para lo cual es necesario que se pruebe la muerte de éste. Esta
tiene que ser muerte natural, que es aquella donde desaparece la
persona física, o sea, que haya un derrumbamiento de la
personalidad.

En el Derecho Romano habia muchas situaciones donde las


personas vivas perdían la categoría de persona, generalmente por ser
sometidas a servidumbre u otras situaciones análogas, pero en el
derecho tal planeamiento no existen.

Pero hay situaciones donde no es posible probar la muerte de


una persona (o sea a través de una certificación de defunción),
cuando éstas no existe físicamente, por lo que surge la muerte
presunta, que se asemeja mucho a la muerte real y tiene los mismos
efectos de ésta, siempre y cuando no aparezca la persona que se da
por muerta.

1.8.2 QUE COMO CONSECUENCIA DE LA MUERTE DEL CAUSANTE SURJA EL TITULO

SUCESORIO:

Este está representado por una declaración de voluntad del


causante y es la base fundamental del título del heredero, cuando
esta declaración de voluntad no existe, se puede hacer legalmente, o
sea, que un tribunal, lo declare como tal.

1.8.3 QUE DEL TITULO SUCESORIO RESULTE COMO HEREDERA UNA PERSONA QUE ESTE

VIVA EN EL MOMENTO QUE SE PRODUZCA LA MUERTE DEL CAUSANTE:


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No puede ser heredero uno que haya muerto antes que el


causante. Pero si existe el caso del que está por nacer sí puede ser
objeto del derecho de la herencia.

1.8.4 QUE ESTA PERSONA NO SEA INCAPAZ PARA HEREDAR.

Aquí también hay limitaciones. La incapacidad se refiere al


heredero y es la libertad que da el derecho a la libertad de testar,
pone en claro la libertad del testador. En algunos casos se presume
o se sospecha y en otras circunstancias la ley así lo considera. Se
sospecha de los ministros religiosos, médicos,etc., se presume
indigno en los casos del artículo 926 del Código Civil.
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Tema No. 2 La Representación Hereditaria

2. Representación Hereditaria:
De conformidad con ALFONSO BRAÑAS: "El derecho de
representación hereditaria consiste en que una o más personas sean
llamadas a heredar en lugar de otra. Esto puede suceder, conforme al
Código Civil, en dos supuestos: Si el heredero FALLECE ANTES que la
persona a quien hiba a hederar. En este caso, los descendientes de
la persona primeramente fallecida heredan en lugar de ella. Y en el
segundo supuesto, si el heredero HA RENUNCIADO LA HERENCIA o LA HA
PERDIDO POR INDIGNIDAD. En estos casos, los hijos o descendientes
tendrán derecho a heredar representando al repudiante (quien
renunció a la herencia) o al excluido (por causa de indignidad).

De conformidad con el artículo 929 del Código Civil, el derecho


de representación hereditaria, es el que tienen los descendientes de
una persona para heredar en lugar de ella, si hubiera muerto antes
que su causante.

Ahora bien, debe tenerse presente que la persona que por


indignidad perdiere el derecho a heredar, en ningún caso tendrá la
administración de los bienes de los que entren a representarlo, de
conformidad con el artículo 929 del Código Civil.

De conformidad con la exposición de motivos del Código Civil


"El derecho de representación aceptado en la legislación del 77
solamente para la herencia intestada, quedó ampliado en el Códidog
del 33 para la sucesión testamentaria. La corriente actual es
expansionista, en el sentido de aplicar dicho derecho a ambas formas
de sucesión, de modo que adoptamos tal precepto con el criterio
moderno relativo al principio de la representación."32

Por su parte, Guillermo Cabanellas, el derecho de


representación o representación hereditaria "Es el derecho
correspondiente a los hijos (o a los nietos) para ser colocados en
el lugar que ocupaba su padre o madre (o abuelo) enla familia edel
32    
Exposición de Motivos del Código Civil. Página 86.
23
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difunto, a fin de suceder en la parte de herencia que habría tocado


al ascendiente paterno o materno de haber podido y querido heredar.
Su razón jurídica y social se encuentra en que los nietos o
descendientes ulteriores no se vean privado de la legítima filia, en
caso de premorir el hijo del causante".33

En la línea colateral corresponde el derecho de representación


a los hijos de los hermanos si concurren con sus tíos, ya que si
concurren solos, heredarán por partes iguales. Fuera de los
parientes anteriores no existe derecho de representación, ni en la
línea ascendente ni con ningún otro pariente (artículos 930 y 931
del Código Civil).

El derecho de representación existe también en la sucesión


testamentaria, en caso de que los herederos o legatarios sean
parientes del testador, de conformidad con el artículo 933 del
Código Civil.

33    
Cabanellas, Guillermo. Tomo V (Letras P-R). Ob. cit. Página 702.
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Tema No.3 La Sucesión Testamentaria


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3.1 Definición de Testamento:


En el Derecho Romano, Ulpiano define el testamento así: "La
manifestación legítima de nuestra voluntad, hecha solamente para
hacerla válida después de nuestra muerte".

Diego Espin Canovas por su parte la define así: "El acto por el
cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus
bienes o de parte de ellos."

Federico Puig Peña lo define como : "El acto jurídico por cuya
virtud una persona establece en favor de otras para después de su
muerte, el destino de todo o parte de su patrimonio o la ordenación
de otros asuntos de carácter no patrimonial".

Calixto Valverde y Valverde lo define como: "El acto


personalísimo, solemne, revocable y libre, por el cual una persona
capaz, dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes
para después de su muerte".

Rafael Rojina Villegas lo define como "El acto jurídico,


personalísimo, revocable y libre, por virtud del cual una persona
capaz dispone de sus bienes, derechos y obligaciones a título
universal o particular, instituyendo herederos o legatarios, o
declara y cumple deberes para después de su muerte.

En la legislación civil guatemalteca inicialmente en el Código


Civil de 1877, contenido en el Decreto número 175 define el
testamento en su artículo 766, así: "Por el testamento dispone una
persona de sus bienes, acciones y derechos para cuando haya muerto".
Y en el Código Civil de 1933, contenido en el Decreto número 1932,
se define en su artículo 836 el testamento como: "El acto puramente
personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone
del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte."

3.2 Características del Testamento:


3.2.1. Es un Negocio Jurídico Unilateral:

Que tiene como elemento esencial una declaración de voluntad,


sujeta a un acto o negocio jurídico sujeta a todas las reglas
generales concernientes a las manifestaciones de voluntad con
efectos jurídico y que, ante todo y sobre todo, exige y presupone
una voluntad expresada en forma suficientemente intelegible.

3.2.2. Es un acto solemne:


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Ya que únicamente produce efectos jurídicos cando está


realizado en la forma prescrita de modo inexcusable por el
legislador. En ese orden de ideas, el Código Civil establece que "El
testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública, como
requisito esencial para su validez."

3.2.3. Es un acto revocable:

Esta expresión constituye un principio casi constitucional del


orden sucesorio: "Ambulatoria est voluntad hominis usque ad supremum
vitae exitum", que quiere decir "hasta el momento de la muerte, el
hombre tine plena potestad decisoria sobre la ordenación de su
patrimonio para después de existir y no hay poder que pueda
destruirla o aminorarla." 34

3.2.4 Es un acto personalísimo:

El testamento tiene una condición personalísima de su


participación de todos aquellos que intervienen en él,
principalmente, como es natural, del propio testador, el cual no
tiene potestad para delegar en un tercero, ni para ratificar

declaraciones hechas en su nombre. El Código Civil establece en su


artículo 1688 que: "No se puede dar poder para testar o donar por
causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones".

3.3 Incapacidades para testar:


De conformidad con el artículo 945 del Código Civil,
constituyen incapacidades para testar:

a) El que se halle bajo estado de interdicción;

b) El sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la

palabra, cuando no pueda a darse a entender por escrito;

c) El que no goce de sus facultades intelectuales y


volitivas, por cualquier causa al momento de testar.

3.4 Incapacidades para suceder por testamento:


Están reguladas en el artículo 926 del Código Civil que
34    
En sentencia de fecha 31 de enero de 1975, la Corte Suprema de
Justicia determinó que "No infringe la ley el tribunal que mantiene
la validez del una escritura pública de rovocatoria de testamento,
si la misma reúne los requisitos que exige el Código de Notariado".
27
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dice: "Son incapaces para suceder por testamento:

a) Los ministros de cultos, a menos que sean parientes;

b) Los medicos y cirujanos que han asistido al testador

en su última enfermeedad, si falleciera en ésta,


salvo que sean parientes;

c) El notario autorizante del testamento y sus


parientes y los testigos instrumentales que

participaron en dicho acto;

d) El tutor y protutor del testador y sus parientes,

si no han aprobado las cuentas de su tutela, salvo

que sean parientes del testador;

e) Las instituciones extranjeras, cualquiera sea su


fin.

3.5 Clasificación del testamento:


En este capítulo se realizará un estudio jurídico de las
diversas clases de testamento, contempladas en la doctrina y Código
Civil Guatemalteco.

3.5.1. Clasificación Doctrinaria:


Desde el punto de vista doctrinal son muy variadas las
clasificaciones que se han hecho de los testamentos, predominando
fundamentalmente tres tipos: a) Testamentos públicos; b) Testamentos
privados; y c) Testamentos mixtos.

Se entiende por TESTAMENTO PUBLICO: "Aquel en el que se


hace indispensable para su otorgamiento la presencia y autorización
de un funcionario, que puede ser un Notario -que constituye el
principio general aplicable-, un juez o aquellos que establece
específicamente la ley, siendo, además, necesaria la presencia o
intervención de testigos con la idoneidad y en el número que las
propias normas determinan". Dentro de los testamentos públicos están
comprendidos: el testamento abierto (ordinario, del ciego y del
sordo); testamento militar, testamento marítimo, testamento del
preso, testamento en lugar incomunicado y testamento en el
28
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extranjero.

Por su parte el TESTAMENTO PRIVADO, es aquel en el que:


"Únicamente toma parte el testador y lo otorga escribiéndolo de su
puño y letra, debiendo llenar igualmente una serie de requisitos
posteriores a su otorgamiento, para su validez." Dentro de este
tipo de testamentos se incluye al testamento Ológrafo.

Finalmente, el TESTAMENTO MIXTO, se define como: "El que


el testador privadamente dispone de su patrimonio, pero es necesario
que la existencia del testamento se haga constar notarialmente con
la presencia de testigos." Dentro de esta modalidad testamentaria se
comprende al testamento cerrado (ordinario, del mudo que le y
escribe).

3.5.2. Clasificación Legal:

De conformidad con el Código Civil, en cuanto a su forma,


los testamentos, pueden ser comunes y especiales. Son comunes: el
testamento abierto y el testamento cerrado y son especiales: Los
testamentos que se otorguen en los casos y condiciones que se
expresen en el Código Civil.

3.5.2.1.1 Testamento Común Abierto:

3.5.2.1.2 Definición:

Federico Puig Peña, define el testamento abierto como


"Aquel en que el testador manifiesta su última voluntad en presencia
de las personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de
lo que en él se dispone".35

Diego Espín Cánovas define el testamento abierto como


"Aquel otorgado ante Notario y tres testigos, en el que el testador
manifiesta su última voluntad en presencia de dichas personas, que
quedan enteradas de lo que en él se dispone".36

3.5.2.1.3 Caractetisticas

3.5.2.1.4 Solemnidades del Testamento Abierto:

De conformidad con el Código Civil, en su artículo 955 se


establece que: "El testamento común abierto deberá otorgarse en
escritura pública, como requisito esencial para su validez".

La manifestación de la voluntad del testador en presencia del


35    
Puig Peña, Federico. Ob. cit. Página 217.
36    
Espín Cánovas, Diego. Ob. cit. Página 242.
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Notario y de los testigos, con el consiguiente conocimiento por


parte de éstos de sus disposiciones, implica un ambiente de
publicidad forzosa, que supone un proceso de formación del acto
testamentario en tres fases: Una fase preparatoria en la que el
testador expone su voluntad al Notario, ya sea en forma verbal o
escrita; una fase material en la que el Notario reduce a escrito lo
manifestado por el testador, de acuerdo a sus instrucciones; y,
finalmente una fase de otorgamiento en la que se procede a la
lectura del testamento, debiendo ser dicha lectura completa, en voz
alta, por el propio testador o el Notario autorizante a su
solicitud. Una vez leído el testamento el testador manifestará su
conformidad, procediendo a la suscripción del testamento ante el
Notario autorizante y los testigos instrumentales, en un solo acto.

3.5.2.1.2 Testamento Cerrado:

3.5.2.1.2.1 Definición:

Es aquel en que el testador, sin revelar su última voluntad,


manifiesta, en presencia del Notario y los testigos que han de
autenticar el acto, que aquélla se halla contenida en el pliego
cerrado y sellado que al efecto presenta (artículo 959 del Código
Civil Guatemalteco).

Para Guillermo Cabanellas, "Es el escrito por el testador, o


por otra persona en su nombre, y que, bajo cubierta cerrada y
sellada, que no puede abrirse sin romperse, es autorizado en el
sobrescrito por el Notario y los testigos en forma legal".37

3.5.2.2.2 Características del Testamento Cerrado:

3.5.2.2.3 Solemnidades:

Esta modalidad testamentaria por su propia naturaleza mixta,


comprende en su otorgamiento dos fases o etapas, una, enimentemente
privada, y otra pública.

La fase privada, es la etapa propia de su otorgamiento,


constituida por la actividad del testador que buscando la
secretividad de sus disposiciones, se apoya en la facultad que le
otorga la ley para el efecto, y así facciona personalmente su
testamento escribiendo por sí mismo su voluntad postrera; solicita
su escritura a tercera persona firmándola al final; o que el tercero
lo faccione escribiéndolo en su integridad y firmando al final por
el testador. Luego el otorgante introduce el papel contenido en el

37    
Cabanellas, Guillermo. Ob. cit. Tomo VI (Letras S-Z). Página
391.
30
DERECHO SUCESORIO Y REGISTRAL GUATEMALTECO

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testamento en un sobre, el cual presenta al Notario y testigos


intervinientes pero sin revelar su contenido para que den fe de su
autenticiadad y en especial de la legitimidad de su cierre en su
presencia.

La fase pública, es eminentemente notarial, y consiste en la


dación de fe que realiza el notario, a requerimiento del testador
acerca de los siguientes extremos que cobran realidad mediante su
intervención: a) la capacidad civil del testador; b) la capacidad
volitiva del otorgante; c)la manifestación expresa y categórica del
mismo, que hace el testador al Notario, en presencia de dos
testigos, sobre que el contenido del sobre que se le presenta es su
testamento; d) de que a requerimiento del otorgante y sin revelar el
contenido del sobre, se procede a su cierre consignando la forma y
circunstancia de tal operación, concluyendo la actividad haciendo
constar el nombre de la persona en que quedó el testamento
depositado. Todo lo anterior debe quedar consignado por el Notario
en el acta notarial que autorice en la cubierta del sobre donde fue
introducido el testamento cerrado.

Cumplido con esta fase, el Notario procede A TRANSCRIBIR EN EL


PROTOCOLO el acta notarial de otorgamiento del testamento cerrado,
que autorizó en la cubierta del mismo, cumpliéndose con las
formalidades contempladas en el artículo 959 del Código Civil.

3.5.3 Testamentos Especiales:

Ha sido siempre un punto de vista mantenido por los


legisladores el de consignar, junto a las formas ordinarias o
comunes de testar, otras singulares o excepcionales que implican
modalidades especiales en orden a las que generalmente se exigen
para la manifestación ordinaria de la última voluntad.

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 954 del


Código Civil, son testamentos especiales los qie se otorguen en los
casos y condiciones que expresa el Capítulo II del Título II del
libro III del Código Civil, relativo a la forma de los testamentos.

Dentro de las características de estos testamentos encontramos:

a) Se obvia en su otorgamiento el cumplimiento de ciertas


formalidades legales que no lo invalidan;

b)Se debe otorgar ante alguna autoridad competente, dependiendo


la causa especial de su otorgamiento;

c) En su otorgamiento estan presentes el testador, la autoridad


31
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y dos testigos que sepan leer y escribir, quienes darán fe de que lo


expuesto es la última voluntad del testador;

d) Los testamentos especiales son válidos si el testador muere


durante la situación a que se refieren las normas legales para cada
caso o dentro de los noventa días posteriores a la cesación de ella;
y,

e) No es necesaria la intervención del Notario debido a las


circunstancias extraordinarias en que se otorgan.

3.5.3.1 Enumeración legal

TESTAMENTO MILITAR:

Este testamento se funda más que en la profesión militar en la


situación de peligro que encierra para los militares el encontrarse
en tiempo de guerra y en campaña, requisitos precisos para poder
hacer uso de este testamento, que se permite no solo a los
militares, a los rehenes, prisioneros y demás individuos empleados
en el ejército o que sigan a éste.

Este testamento podrá otorgarse ante el oficial bajo cuyo mando


se encuentre el testador; ante el facultativo que lo asista (si
estuviere enfermo o herido); o ante un oficial de cualquier
categoría, aunque sea subalterno. El testamento debe otorgarse en
presencia de dos testigos que sepan leer y escribir, quienes pueden
firmar incluso a ruego del testador, si éste no pudiera firmar
(artículo 965 del Código Civil).

TESTAMENTO MARITIMO:

El Código Civil regula el testamento que pueden otorgar los que


vayan a bordo de un viaje maritimo. Si se tratare de buque de guerra
se otorgará ante el contador o el que ejerza sus funciones, con el
visto bueno del comandante del buque; en los buques mercantes se
otorgará ante el capitan o el que haga sus veces. En ambos casos en
presencia de dos testigos que sepan leer y escribir que se eligirán
dentro de los pasajeros.

TESTAMENTO EN LUGAR INCOMUNICADO:

Este testamento es aquella manifestación de última voluntad que


una persona que se encuentra en un lugar afectado por una epidemia
hace en presencia del juez de paz local y dos testigos que sepan
32
DERECHO SUCESORIO Y REGISTRAL GUATEMALTECO

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leer y escribir.

TESTAMENTO DEL PRESO:

Este testamento es aquella manifestación de última voluntad que


una persona que se encuentra en un privada de su libertad y
cumpliendo una pena privativa de libertad, ante el jefe de la
Prisión y en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir y
que no sean inhábiles por otra causa.

3.5.4. Solemnidades del testamento del Ciego:

Para el otorgamiento de este testamento se requiere de la


presencia de un testigo más, siendo su característica especial que
el mismo debe sufrir DOS LECTURAS, la primera que hace el Notario
autorizante y la segunda que deberá hacer un testigo designado por
el testador entre los presentes, circunstancia esta última que
deberá hacerse constar en el instrumento público.

3.5.5 Solemnidades del testamento del sordo:

Este testamento no fue regulado en el Código Civil de 1877,


sino hasta el de 1933, en que aparece en el artículo 853;
posteriormente en nuestro Código Civil vigente, se contempla en el
artículo 958. Su otorgamiento debe hacerse en escritura pública y
además de todos los requisitos exigidos para el testamento abierto
ordinario, EL PROPIO TESTADOR DEBERA DAR LECTURA A SU TESTAMENTO EN
VOZ ALTA, lo que igualmente se hará constar en la escritura pública.

Por otro lado, el testamento abierto ordinario, el


extraordinario del ciego y del sordo, pueden ser otorgados por
guatemaltecos y extranjeros; debiendo en el caso de estos últimos,
si no saben el idioma español intervenir DOS INTERPRETES; en todo
caso, deberán llenarse los requisitos y formalidades contemplados en
nuestro Código Civil actual.

3.6 Formas de Testar prohibidas por el Código Civil:

TESTAMENTO MANCOMUNADO:

Es el testamento otorgado en un solo acto por dos personas,


bien se instituyan recíprocamente herederos o nombren herederos de
ambos a un tercero. De conformidad con el Código Civil, en su
artículo 938 se establece que "Se prohibe que dos o más personas
otorguen testamento en un mismo acto".

Por otro lado, el mismo Código Civil en su artículo 975


establece que "No será válido en Guatemala el testamento mancomunado
33
DERECHO SUCESORIO Y REGISTRAL GUATEMALTECO

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que los guatemaltecos otorguen en país extranjero, aunque lo


autoricen las leyes de la nación donde se hubiera otorgado".

TESTAMENTO POR COMISARIO O POR MANDATO:

Tiene lugar cuando una persona confiere poder a otra para que
otorgue en su nombre testamento, valiendo, por tanto como si fuese
otorgado por la primera. El Código Civil establece en su artículo
1688 que: "No se puede dar poder para testar o donar por causa de
muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones".

TESTAMENTO POR CONTRATO DE SUCESION RECIPROCA:

De conformidad con el Código Civil, en su artículo 937 se


establece claramente que "Queda prohibido el contrato de sucesión
recíproca entre cónyuges o cualesquiera otras personas; y es nulo el
testamento que se otorgue en virtud de contrato".

Tema No.4 La Sustitución Hereditaria

4.1 Origen Histórico de la Sustitución Hereditaria:


Como muy bien afirma don Federico Puig Peña "Cuando el testador
nombra en su testamento a varias personas para que le sustituyan en
la titularidad de sus bienes, éstas pueden venir o ser llamadas de
una manera conjunta o sucesiva. La institución conjunta pertenece a
la teoría general de la institución de heredero. Al llamamiento
sucesivo se refiere, en cambio, la doctrina de la sustitución."38

En el Derecho Romano, la institución de herederos de carácter


accesoria o condicional hecha por un testador nombrando un segundo
heredero para el caso de que no llegue a serlo el primero.

"La sustutición hereditaria tenía como finalidad evitar la


caducidad de la institución de herederos y que los bienes de una
herencia llegarán a parar al tesoro público. Por lo tanto, en Roma,
los testadores acostumbraban nombrar a varios herederos, para que
los heredaran en orden subsidiario, unos de otros, conforme a
ciertos grados o lugares preestablecidos. Los esclavos se colocaban
siempre en último lugar, como herederos necesarios de su amo, ya que
no podían renunciar a la herencia. No obstante, aún cuando el
esclavo estuviera instituido por el testador en primer término, al

38    
Puig Peña, Federico. "Compendio de Derecho Civil Español".
Ediciones Pirámide,S.A. Madrid, España. Tomo VI. Sucesiones. 3a.
Edición.1976. Página 378.
34
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haber hombres libres, era llamado siempre al último."39

"En el derecho clásico romano se conocieron dos tipos de


sustituciones hereditarias: vulgar y pupilar; apareciendo con
Justiniano40 una tercera: La cuasipupilar o ejemplar."41

La sustitución vulgar o llamada también "mutua" o "recíproca",


consistía en que después de haber nombrado al heredero en su
testamento, el testador o causante podía designar otro para que
recojiera la sucesión si el primero no lo hacía. Esta sustitución
obedecia entonces a una previsión del testador, quien, habiendo
nombrado a su heredero, lo sistituyera de tal forma que si uno de
los herederos o legatarios instituidos en primer lugar muriera o
repudiare la herencia o legado, o resultare incapacitado para
recogerla, entrarían los otros llamados a suplirlo en proporición a
sus partes hereditarias, salvo que en el testamento el testador
hubiera señalado otro tipo de partición.

La sustitución pupilar tenía lugar cuando un paterfamilias o


testador designaba en su testamento a alguien que sustituyera a su
heredero pupilo o impúber que le sobreviviera y muriera antes de
haber llegado a la pubertad, y por lo tanto sin poder hacer
testamento válido, por lo que el patrimonio corría el riesgo de
quedar sin titular. Esta sustitución tenía como base el poder
absoluto que el derecho romano daba al paterfamilias, y que en este
caso se trataba de suplir la incapacidad natural del hijo impúber,
en cuanto al testamento. La sustitución pupilar cesaba por lallegada
del hijo a la pubertad, por la adopción del hijo o por la muerte del
sustituto antes que el paterfamilias.

La sustitución cuasi-upilar o ejemplar, tenía lugar cuando el


testador después de haber elaborado su propio testamehnto, hacía
otro para su heredero que se hallaba en estgado de llocura o
demencia, por si moría sin haber recobrado la razón, pero con la
condición de que a él se asigne cuando menos la cuarta parte de la
herencia para el sustituto nombrado, quien sólo recoge la herencia a
la muerte del loco, si éste, aunque púber, falleciera sin haber
recuperado su sano juicio, y por tatno, sin haber podido testár
39    
Socrates, Jimenez, Santiago Tiana "Diccionario de Derecho
Romano". 1o. Edición. Editorial Sista S.A. de C.V. México, D.F.
1991. Página 332.
40    
Justiniano era un ilustre emperador romano cuya celebridad se
debió principalmente a la colección de todas las leyes de su tiempo
reuniéndolas en los famosos trabajos jurídicos conocidos como
"Código", "Digesto", "Pandectas", "Institutas", "Novelas".
41    
Loc. cit.
35
DERECHO SUCESORIO Y REGISTRAL GUATEMALTECO

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válidamente. Si el loco tuviera hijos, el testador debía elegir en


primer término el sustituto entre ellos, si no, entre los hermanos,
si los hubiere; en caso negativo, a quien mejor le pareciere para
dicha función.

4.2 Definición de Sustitución Hereditaria:


La sustitución hereditaria surgió como un medio de asegurar la
libertad testamentaria, con la amplitud suficiente para el
cumplimiento de deberes y graduar la disposición testamentaria en
relación con los efectos, así como para evitar la contingencia de
que, porno llegar el heredero a aceptar la herencia, quedasen sin
efecto las cláusulas testamentarias y hubiera de abrirse la sucesión
ab intestato.

Don Diego Espin Cánovas define la sustitución hereditaria, como


"El llamamiento que hace el testador en favor de otra persona
distinta del heredero, bien por si éste no llega a serlo, bien para
después que éste lo sea".42

Don Federico Puig Peña la define como "Aquella disposición


testamentaria en virtud de la cual el causante llama a la
titularidad de la herencia a un posterior heredero, en defecto del
primeramente nombrado o después de él.

Por su parte, don Guillermo Cabanellas lo define como "El


nombramiento de un heredero que ha de ocupar el lugar del primero,
en los casos de no querer o no poder heredar éste".43

Modestino44 en el Derecho Romano, lo definía como "-heredes aut


instituti dicuntur aut sustituti; instituti primo gradu, substituti
secundo vel tertio-, que daba la idea genérica de la sistitución,
cuyo vocablo deriva de dos palabras latinas sub e institutio, que
significa, institución que está debajo o subordinada a otra".45
42    
Espín Cánovas, Diego. "Manual de Derecho Civil Español".
Editorial Revista de Derecho Privado. Reimpresión de la Tercera
Edición. 1970. Volumen V. Sucesiones. Página 302.
43    
Cabanellas, Guillermo. "Diccionario Enciclopédico de Derecho
Usual". Tomo VI (Letras S-Z). 14a. Edición. Editorial
Heliasta,S.R.L. Buenos Aires, Argentina. 1979. Página 321.
44    
Modestino fue un ilustre jurisconsulto griego que vivióenlas
postrimerías de la época clásica del imperio romano y escribió
libros jurídicos en lengua griega.
45
     Puig Peña, Federico. Ob. cit. Página 378.
36
DERECHO SUCESORIO Y REGISTRAL GUATEMALTECO

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4.3 Naturaleza Jurídica


En cuanto a la naturaleza de la sustitución "es la de una
institución condicional, en que el evento puesto como condición
consiste en que el primeramente llamado a la herencia o legado no
llegue a ser heredero o legatario, por lo que se estima serán de
aplicación subsidiaria las normas legales de las condiciones."46

4.4 Clasificación de la Sustitución Hereditaria:


LA SUSTITUCION HEREDITARIA VULGAR, puede definirse como la
designación que el testador hace en su testamento de segundos o
ulteriores herederos o legatarios, para el caso de que los
primeramente llamados no lleguen a serlo.

LA SUSTITUCION HEREDITARIA PUPILAR, es aquel nombramiento, que


hacen los padres y demás descendientes, de sustitutos para sus
descendientes menores de catorce años, previendo el casode que
mueran antes de llegar antes de esa edad.

LA SUSTITUCION HEREDITARIA EJEMPLAR O CUASI-PUPILAR, surgió


presidida de la idea fundamental de Roma del pensamiento sucesorio
excluyente, por temperamento y por línea religiosa, de la sucesión
intestada, actuando solo como humanitatis causa, por el dolor o
previsión ante la enfermedad mental del descendiente.

Tema No. 5 La Aceptación de la Herencia


5.1 Generalidades:

Se hace referencia en principio a los dos sistemas que han


influenciado el derecho de occidente, sistema romano y sistema
germánico, en el primer sistema para que se realice la adquisición
de la herencia se necesita la aceptación del heredero, siendo en
éste sentido "un acto voluntario del heredero por el cual adquiriría
la herencia". En el derecho germánico, no se hacía necesario este
acto, ya que la herencia se adquiere sin la necesidad de aceptación,
teniendo que renunciarla en caso de no querer adquirir la misma.

5.2 Concepto de Aceptación de la Herencia:


"Es aquella declaración unilateral de voluntad de carácter
irrevocable, por cuya virtud el llamado a una herencia, asumiendo la
posición jurídica que la misma presupone".

46
     Espín Cánovas, Diego. Ob. cit. Página 303.
37
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Explicando el concepto anterior, tendremos que al hablar de


declaración unilateral de voluntad, lo cual presupone la existencia
de requisitos previos como la muerte de una persona que provoca la
sucesión; la delación como la potestad que la ley atribuye a una
persona para aceptar o renunciar la herencia a consecuencia de la
apertura sucesoria, y la expresión concreta del acto de aceptación.
Esta misma declaración de voluntad que la aceptación supone, expresa
el deseo del aceptante de adquirir la cualidad de heredero o sea que
es la ordenación formal a la oferta que expresa el dictamen positivo
de la voluntad frente al fenómeno sucesorio.

De lo expuesto por el maestro Diego Espin Canovas respecto de


la aceptación de la herencia, puede integrarse otro concepto: "Es un
acto voluntario y libre, por el cual el heredero adquiere la
herencia que se retrotrae al momento de la muerte del causante".

5.3 FORMAS DE ACEPTACION:


Las formas de aceptación pueden clasificarse por su forma y por
la responsabilidad adquirida por el aceptante, así respecto de la
primera puede ser expresa y tácita.

EXPRESA: Se produce cuando la aceptación se hace a través de un


documento público o privado, éste sería el caso de que una persona
aceptara la herencia a través de su representante legal, cuyo
mandato y facultad para aceptar la herencia en nombre de aquel
estaría contenido en una escritura pública faccionada por un
notario.

TACITA: Se produce cuando la persona llamada a adquirir la


herencia realiza actos que se suponen necesariamente la voluntad de
aceptar o actos que no podrán ejecutarse sin la cualidad de heredero
(verbigracia, enajenar su derecho a una tercera persona).

En cuanto al segundo rubro de la clasificación, o sea por la


responsabilidad adquirida por el aceptante puede ser pura o simple y
bajo beneficio de inventario.

Esta clasificación resulta del hecho de que en un momento


determinado los patrimonios del causante y del heredero se
confundieran para formar una sola unidad patrimonial. Estos efectos
normales de la adquisición de la herencia pueden resultar
perjudiciales al heredero, cuando la herencia está gravada con
deudas o cargas que pueden resultar perjudiciales al heredero,
cuando la herencia está gravada con deudas o cargas que puedan
38
DERECHO SUCESORIO Y REGISTRAL GUATEMALTECO

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sobrepasar el activo, obligando al heredero a pagar el exceso de las


deudas con sus propios bienes, sin embargo tales inconvenientes
pueden ser eliminados a través de la institución que se denomina
aceptación a beneficio de inventario, la cual tuvo su origen en el
Derecho Romano, de ahi, pues, que la aceptación pueda hacerse en
forma pura y simple o bajo el beneficio de inventario.

ACEPTACION PURA Y SIMPLE: En esta forma de aceptación se


produce una ilimitada responsabilidad del heredero quedando obligado
a pagar las deudas y demás cargas de la herencia con sus propios
bienes, si no alcanzaran los bienes constitutivos de la herencia.
Doctrinariamente esta aceptación puede hacerse expresa o tácita. En
este caso según lo indica Espin Canovas la responsabilidad del
heredero puede abarcar tres grupos diversos de cargas:

1.- Las deudas del causante;

2.- Las cargas hereditarias derivadas de la ley por


consecuencia de la muerte del causante (gastos fúnebres,
gastos de administración de la herencia);

3.- Las cargas hereditarias derivadas de la voluntad del


causante (legados).

ACEPTACION BAJO EL BENEFICIO DE INVENTARIO: El tratadista


Federico Puig Peña la define como "Aquella modalidad de la
aceptación sucesoria autoriazada en la ley, por cuya virtud se
establece la separación de patrimonios limitándose la
responsabilidad del heredero por las deudas y cargas de la herencia,
a los bienes que integran el activo de la sucesión".

Esta forma de aceptación, permite al heredero aceptar la


herencia pero no responder de las cargas y deudas de la herencia,
más que hasta donde alcance el activo de la misma para cubrirlas,
además desaparece por la aceptación la situación de herencia
yacente, y su diferencia fundamental respecto de la aceptación pura
y simple estriba en que la responsabilidad queda limitada
exclusivamente a lo que constituye el activo económico de la
herencia, mientras que la aceptación pura y simple se responde en
forma ilimitada.

BENEFICIO DE INVENTARIO Y EFECTOS JURIDICOS: Doctrinariamente


Diego Espin Canovas señala los siguientes efectos:

a) Limita la responsabilidad del heredero, comprendiendo dicha


limitación tanto las deudas contraídas por el causante como las
cargas hereditarias;
39
DERECHO SUCESORIO Y REGISTRAL GUATEMALTECO

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b) El adquiriente de la herencia sigue teniendo la misma


cualidad de sucesor del causante en todas sus obligaciones y
derechos;

c) No se opera una confusión de las relaciones jurídicas entre


el patrimonio del causante y el heredero, o sea que el beneficio
opera una verdadera separación de patrimonios.

De conformidad con la exposición de motivos del Código Civil


"El beneficio de inventario se vuelve la regla general, en vez de
ser la excepción como lo consignaba el Código derogado. Los casos de
la no aceptación de la herencia se reducen con este precepto. Se
formarán dos patrimonios separados: el del causante y el propio del
causahabiente. No se confunden en daño del heredero, pues, las
deudas de la herencia se pagarán sólo con los bienes de la misma, y
algo más, el heredero conserva cualquier acción que tenga contra el
caudal del causante".47

"Si la aceptación de la herencia, según el Código del 33, sin


hacer uso del beneficio de inventario, obligaba al heredero a cubrir
las deudas de la herencia aun con sus propios bienes, una vez que se
hace declaración en contrario en la reforma que se adopta, nada
impide que el heredero, por honor o por respeto al nombre del
difunto, tome a su cargo el pago de los créditos, si no alcanza el
activo de la mortual, pero ya no como obligación legal. Esta
modificación apareja la supresión de la parte que se refiere a la
aceptación de la herencia con beneficio de inventario. La
declaración del Código alemán de que la herencia no puede perjudicar
al heredero,fue seguida por los Códigos de Brasil, Perú y México,
que suprimieron el llamado beneficio de inventario".48

5.5 Plazo dela Aceptación de la Herencia:


El término de la aceptación de la herencia está determinado por
la ley, que confiere al adquirente un plazo, para que realice su
manifestación de voluntad respecto de si acepta o renuncia a la
herencia.

El Código Civil Guatemalteco señala en el artículo 1031 el


término para aceptar la herencia es de seis meses para el heredero
que se encuentra en el territorio nacional y de un año para el
heredero que se encuentra en el extranjero. Existe un caso que
podría decirse que es de carácter excepcional en el cual el término
antes indicado se abrevia y se produce cuando la persona interesada
47    
Exposición de motivos del Código Civil. Página 85.
48    
Loc. cit.
40
DERECHO SUCESORIO Y REGISTRAL GUATEMALTECO

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que el heredero declare si acepta o no la herencia (podría ser un


acreedor del causante), y pasados nueve dias de la apertura de la
herencia el interesado solicita al juez competente la fijación de un
plazo que no exceda de treinta días para que el adquirente haga
declaración aceptándola o renunciándola, en caso de que haya
silencio o que no se pronuncie al respecto el heredero, se tendrá
como si hubiere aceptado la herencia.

REGULACION EN EL CODIGO CIVIL GUATEMALTECO:


La aceptación de la herencia se encuentra regulada en el
capítulo VI, Título II del libro III del Código Civil (de los
artículos 1026 al 1040 del Código Civil).

Nuestra legislación regula como formas de aceptación tanto la


tácita como la expresa. Y de lo establecido en el artículo 920 del
Código Civil se infiere que la aceptación de la herencia se hace
siempre y como norma genérica bajo el beneficio de inventario, ya
que el artículo citado establece que:

"El heredero solo responde de las deudas y cargas de la


herencia hasta donde alcancen los bienes de ésta".

De conformidad con la exposición de motivos del Código Civil se


establece que "El Código acepta el principio de que la
transmisibilidad de la herencia se opera sin que sea necesaria la
aceptación expresa del heredero, pero como la aceptación de éste es
voluntaria, bien puede renunciar a la herencia y en tal supuesto
desaparece la presunción de aceptación".49

Tema No. 6 La Renuncia de la Herencia

6.1 Definición de Renuncia a la Herencia:


"Por la renuncia a la herencia, o repudiación de la moisma, el
heredero pierde la posibilidad de adquirir los derechos comprendidos
en ella, quedando también desligado de toda carga o gravamen
inherente a la herencia. Al no aceptar la herencia el llamado,
entran en juego otras instituciones del derecho sucesorio que
49    
Exposición de motivos del Código Civil. Página 85.
41
DERECHO SUCESORIO Y REGISTRAL GUATEMALTECO

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tienden a rellenar ese vacío, esa falta de titularidad, bien


mediante otros llamamientos sucesivos previstos por el testador, si
se trata de sucesión testamentaria, bien mediante el juego del
derecho de acreecer correspondiente a otros coherederos o, en último
término, por los llamamaientos a la sucesión intestada"50

Para Federico Puig Peña "Es aquella declaración de voluntad que


hace la persona beneficiada con una manda, en cuya virtud expresa su
intención de no querer gozar de la condición de legatario".51

Don Guillermo Cabanellas por su parte la define como "La


manifestación expresa (verbal o escrita) o tácita, aunque la
desconozcan las leyes (proveniente de hechos u omisiones
consolidados con la prescripción extintiva), de un heredero
voluntario, forzoso o legítimo que le priva la condición de sucesor
del causante, y bgorra los efectos del llamamiento hereditario".52

6.2 Sus efectos:


La renuncia de la herencia es un acto enteramente voluntario y
libre53, que parece expresar indeterminación inicial acerca del
sucesor; pues, si no acepta ni renuncia se prolonga la indecisión
hasta la prescripción del derecho sucesorio.

6.3 Regulación Legal:


De conformidad con el Código Civil, en su artículo 1033 se
establece que "Pueden renunciar a la herencia y legados los que
tengan la libre disposición de sus bienes".

El artículo 1034 del Código Civil esgtablece que el término


para renunciar la herencia es el mismo que el de la aceptación. Es
decir, hay seis meses a contar de la muerte del testador, si el
heredero se encuentra en el territorio de la República y de un año
si está en el extranjero. Si pasa el término anterior sin que hayan
renunciado los que tenían derecho a ella, se decarará vacante, de
conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil.
50    
Espín Cánovas, Diego. Ob. cit. Página 94.
51    
Puig Peña, Federico. Ob. cit. Página 581.
52    
Cabanellas, Guillermo. Ob. cit. Página 710.
53
     La Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 27 de abril
de 1987 determinó que "La renuncia de la herencia debe hacerse por
escrito ante el Juez de la Sucesión o por medio de escritura
pública".
42
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La renuncia de la herencia debe ser expresa y hacerse por


escrito ante el Juez o por medio de escritura pública.

Por su parte el artículo 1037 del Código Civil establece que


"El que es llamado a una misma herencia por testamento o intestado,
si renuncia la una se entiende que renuncia a las dos".

Finalmente, si el heredero renuncia a la herencia en perjuicio


de sus acreedores, pueden éstos, siempre que sus créditos fueren
anteriores a la renuncia, pedir al juez que los autorice para
aceptar en nombre de aquél. En este caso, el que deba entrar a la
posesión de la herencia por la renuncia del heredero, puede oponerse
a que la acepten los acreedores pagando a éstos los créditosque
tengan contra el que renuncia, conforme los artículos 1039 y 1040
del Código Civil.

Tema No. 7 Los Legados

7.1 Definición de Legados:


Al estudiar la diferencia entre la sucesión mortis causa a
título universal y a título particular, vimos que mientras en la
43
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primera se sucede en el conjunto de relaciones jurídicas


transmisibles de que era titular el de cuius, o en parte alicuota de
las mismas, tanto en el activo como en el pasivo, sin determinación
concreta de bienes o derechos, en cambio en la segunda se sucede en
bienes o derechos concretos o determinados, sin responsabilidad por
las deudas hereditarias, salvo que se haya impuesto como carga, y
aún entonces con el límite de los bienes recibidos, a diferencia del
sucesor universal que responde ilimitado, salvo a su vez la
limitación resultante del beneficio de inventario.

Por su parte Federico Puig Peña afirma que "La sucesión, como
sabemos, puede ser, fundamentalmente a título universal o
particular; la primera se caracteriza porque, a través de ella, se
produce una transferencia en cascada o en bloque sobre la persona
del sucesor de todos los derechos articulados en el causante. En
cambio, la sucesión a título particular indica solo la adquisición
por el sucesor de bienes concretos e individualizados".54

De conformidad con el artículo 919 del Código Civil, "La


asignación a título universal se llama herencia, la asignación a
título particular se llama legado. El título es universal, cuando se
sucede al causante en todossus bienes y obligaciones transmisibles,
a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede
en uno o más bienes determinados."

Por su parte el artículo 921 del Código Civil señala claramente


que "Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los
legatarios serán considerados como herederos".

Don Diego Espín Cánovas define el Legado como "Disposición


atributiva de un derecho particulara cargo de la herencia hecha con
intención de liberalidad".55

Federico Puig Peña lo define como "Aquella disposición


testamentaria por cuya virtud el causante asigna una ventaja
económica de carácter particular a aquel o aquella a quienes desea
beneficiar en concreto."

Joaquín Escriche define el legado como "Ciertas especies de


donaciones que se hacen en testamento o en otro acto de última
voluntad, que consiste en el acto o disposición que se lega de
alguna cosa".56

54
     Puig Peña, Federico. Ob. cit. Página 558.
55    
Espín Cánovas, Diego. Ob. cit. Página 326.
56    
Escriche, Joaquin. "Diccionario Razonado de Legislación y
Jurisprudencia".Libreria de Ch. Bouret, Paris 23 Rue Viscosti. 1835.
44
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"Disposición testamentaria, a manera de donación, por la cual


un testador, en un acto de última voluntad, concede la propiedad de
una cosa, o cualquier otro derecho, real o de crédito a una persona
o lalibera de una deuda, sin instituirla heredera".57

En la antigua Roma existieron cuatro tipos de legdos: Per


vindicationem (por reivindicación), Per Damnationem (por
condenación), Per Praeceptionem (por tomar algo con preferencia) y
Sinendi Modo (a modo de tolerancia).

De conformidad con el Código Civil Guatemalteco, en su artículo


1002 se establece que: "El testador puede dispone de una cosa, o de
una cantidad, o del todo o parte de sus bienes a título de legado,
en favor de una o más personas individuales o jurídicas"

7.3 Naturaleza Jurídica de los Legados:


Se puntualiza en la mayoría de la doctrina el darle al legado
un título lucrativo, no importando que al legatario se le impongan
cargas o gravámenes. El legado es también una disposición, con la
que se da una cosa y que constituye una disminusión de la masa
hereditaria que ha de recibir el heredero, constituyendo en última
instancia parte de la liberalidad patrimonial en favor del
legatario.

7.2 Clasificación de los Legados:


El Código Civil, clasifica los legados en:

a) Legados de Créditos (artículo 1007);

b) Legados remuneratorios (artículo 1008);

c) Legados de pensiones o renta vitalicia (artículo 1011);

d) Legados de cosa en especie (arto. 1005);

e) Legados de cosas indeterminada (arto. 1006)

7.3 Aceptación, revocación y renuncia de los legados:


De conformidad con el Código Civil acepta la herencia
expresamente el heredero, manifestandolo al juez o pidiendo la

Página 1137.
57    
Socrates Jimenez, Santiago Tiana. Ob. cit. Página 203.
45
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posesión de los bienes dados en legado; y tácitamente entrando en


posesión de los bienes legados o practicando otros actos para los
cuales no tendría derecho sin ser legatario (artículo 1027 y 1028).

Pueden renunciar a los legados los que tengan libre disposición


de sus bienes; debiendo ser dicha renuncia expresa y por escrito
ante el Juez o por medio de escritura pública (artículos 1033 y 1034
del Código Civil).
46
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Tema No. 8 La Donación por causa de Muerte

8.1 Definición de Donación por causa de muerte:


La donación por causa de muerte constituye una sustracción que
hace el donante en vida, de uno o más bienes determinados de la
herencia, con carácter esencialmente revocable e instituida ya sea
en el propio testamento o un instrumento jurídico independiente, el
cual surtirá efectos jurídicos al momento del fallecimiento del
donante.

La donación por causa de muerte es aquella que se hace en


consideración de la muerte del donante, es decir, surte sus efectos
jurídicos a partir del fallecimiento de aquél.

Este tipo de donación surgió en el Derecho Romano, a traves de


la "mortis causa donatio", que consistía en las donaciones que se
hacían al prójimo ante el temor inminente de un peligro de muerte o
para el caso de la muerte, tornándose en revocables en caso de
premorencia del donatario o si el donante se libraba del peligro al
que la eficacia de la donación había estado subordinada, por ejemplo
de una enfermedad grave o bien por la propia voluntad del donante,
si es que no había renunciado a ejercitar dicha voluntad.

Podemos decir que la donación mortis causa es aquella que se


hace para después del fallecimiento del donador y es revocable
mientras éste viva.

Don Guillermo Cabanellas define la donación por causa de muerte


como "Aquella que debe ser eficaz luego de la muerte del donante,
debiendo reunir los requisitos del testamento".58

8.2 Características de la Donación mortis causa:


a) Es un acto unilateral: Basta con la voluntad del donante de
realizar una liberalidad patrimonial a favor del donatario;

b) Es mortis causa: Puesto que produce sus efectos jurídicos

después del fallecimiento del donante;

c) Es un acto jurídico de última voluntad: Ya que prevalece

la voluntad que tenía el donante al momento de morir;

58    
Cabanellas Guillermo. Ob. cit. Tomo II (Letras C-D) Página 793.
47
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d) Es un acto solemne: Porque para su validez debe llenar las


solemnidades esenciales requeridas por la ley, y en consecuencia
debe otorgarse en escritura pública y cumplirse con las formalidades
establecidas para los testamentos;

e) Es Revocable: Porque el donante mientras viva puede revocarla o


dejarla sin efecto a su voluntad;

f) No confiere derechos actuales: Puesto que solo surte sus

efectos al fallecimiento del donante.

8.3 Elementos de la Donación Mortis Causa:


a) Personales:

Son las personas que intervienen en la donación. En ese sentido la


persona que transfiere el dominio de una cosa se denomina "donante"
y la persona beneficiada por esa transferencia de dominio al
fallecimiento del donante recibe el nombre de "donatario".

b) Reales:

Está constituido por los derechos o bienes transmisibles

que deben de ser concretos y determinados.

c) Formales:

Para la existencia jurídica de la donación por causa de muerte debe


otorgarse mediante escritura pública y cumpliendo las formalidades
de los testamentos. En ese orden de ideas, el artículo 43 del Código
de Notario indica que "Las escrituras de donación por causa de
muerte contendrán las mismas formalidades que el testamento.

8.4 Regulación Legal:


El Código Civil en su artículo 943 establece que: "Las
donaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones
de los testamentos sobre legados".

Por su parte el artículo 983 del Código Civil establece que:


"Las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad al
testamento caducarán salvo disposición en contrario del testador".
48
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Tema No. 9 El Albaceazgo

9.1 Definición de Albacea:


ALFONSO BRAÑAS, al referirse a este tópico afirma: "Las
disposiciones testamentarias pueden ser cumplidas directamente, por
los herederos, pero éstos pueden faltar o, por diversas causas,
puede el testador desear que no sean los herederos los encargados de
velar directamente por el cumplimiento del testamento. En todo caso
el testador puede nombrar una o más personas llamadas ALBACEAS (de
las palabras árabes al wací, ejecutor) o testamentarios, a los que
confía la ejecución de sus disposiciones.

"La institución del ALBACEAZGO es extraña al Derecho romano,


aunque no falta quien trate de encontrar precedentes en el mismo;
otros señalan que en el Derecho Germánico está su origen. Pero donde
indudablemente recibió un amplio desarrollo fue en el Derecho
Canónico por el natural interés de la Iglesia en velar por el
cumplimiento de disposiciones benéficas y piadosas.

El Código Civil en su artículo 1041 lo define como: "La persona


a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad, o sea,
la voluntad expresada en el testamento".

Por su parte Eduardo Pallares define el Albacea como "

9.2 Clasificación del Albaceazgo:


El albacea puede ser:

TESTAMENTARIO, cuando deviene su nombramiento del testamento.

JUDICIAL, cuando es nombrado por el juez, solo en los casos de


renuncia, remoción, o falta del que estaba nombrado en el
testamento, cuando así lo pidieren los herederos instituidos,
conforme los artículos 1042 y 1043 del Código Civil.

9.3 Requisitos para ser albacea:


Dispone el Código Civil que para ser albacea se necesita haber
cumplido dieciocho años de edad, tener capacidad civil para
administrar bienes, no ser incapaz de adquirir bienes a título de
herencia, y no estar en actual servicio de funciones judiciales o el
Ministerio Público, salvo que se trate de sucesiones de parientes,
conforme el artículo 1048 del Código Civil.
49
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9.4 Facultades y atribuciones del Albacea:


Conforme el Código Civil, en su artículo 1050, las facultades y
atribuciones de los albaceas, además de las que designe el testador,
son las siguientes:

9.4.1. Disponer y pagar los funerales del testador, con arreglo lo


ordenado por éste, y en defecto de tal disposición, según las
costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia.

9.4.2. Hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de


los bienes.

9.4.3. hacer el inventario, con intervención de los herederos, y


cuando no los haya, con la de los interesados en los bien

9.4.4. pagar las deudas y legados.

9.4.5. Administrar los bienes, hasta que los herederos tomen


posesión de ellos.

El cargo es personal y no puede transmitirse ni substituirse


por quien lo ejerce, sin embargo, pasan a sus herederos sus
responsabilidades civiles en que hubiere incurrido conforme el
artículo 1055 del Código Civil.

9.5. Plazo del Albaceazgo:


El testador conforme el artículo 1058 del Código Civil, puede
fijar el plazo del albacezgo, si no lo hiciere, deberá cumplir su
encargo dentro de un año contado desde su aceptación, o desde que
terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad
del testamento o de alguna de sus disposiciones.
50
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Tema No.10 La Sucesión Intestada

10.1 Su fundamento:
Según el criterio de ALFONSO BRAÑAS: "Los Códigos de origen
latino dan preferencia a la sucesión testamentaria, tratándola en
primer lugar, y dejan en segundo la sucesión intestada, o sea
aquella que, a falta de voluntad de la persona expresada en
testamento, ocurre cuando son llamados a heredar los parientes que
dispone la ley, en el orden establecido por ella, siendo este el
criterio que sigue nuestro Código Civil."

La falta de disposición testamentaria no significa solamente la


inexistencia de testamento. Puede haber sucesión intestada por falta
de testamento, porque en el testamento no se dispuso de todos los
bienes o se omitió la institución de heredero, o porque el
testamento sea nulo o ineficaz, parcial o totalmente.

La antigua doctrina considero que el fundamento de la sucesión


intestada radica en la presunción contenida en la ley, de expresión
de última voluntad de la persona que no otorgó testamento, o que
habiéndolo otorgado resulta nulo o ineficaz. Se decía que esa
presunción era la resultante de considerar que la persona había
tácitamente testado. La doctrina moderna se inclina por considerar
que el fundamento de la sucesión intestada radica en el
reconocimiento de la sucesión intestada radica en el reconocimiento
de vínculos familiares, tomando en cuenta, subjetivamente, la
relación entre el causante y sus parientes más cercanos.

10.2 Casos en que tiene lugar:


Para Diego Espín Cánovas, "La sucesión intestada procede cuando
falta total o parcialmente una disposición testamentaria que regule
el destino de todo o parte del patrimonio transmisible por el
causante."59

El Código Civil establece los casos de procedencia en el


artículo 1068:

a) Cuando uno muere sin testamento;

b) Cuando falta la condición puesta en la institución

59    
Espín Cánovas, Diego. Ob. cit. Página 514.
51
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de heredero;

c) Cuando el heredero instituido muere antes que el


testador;

d) Cuando el testador es incapaz de heredar o repudió

la herencia;

e) Cuando en el testamento no hay heredero universal

instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus

bienes en legados;

f) Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o

algunos de sus bienes.

En los casos de las literales b), c) y d) se deja a salvo el


derecho de representación hereditaria, sustutición hereditaria y
acrecentimiento, de conformidad con el Código Civil.

10.3 Orden de la Sucesión Intestada:


De conformidad con el artículo 1078 y 1079 del Código Civil,
son llamados a la sucesión intestada: En primer lugar los hijos,
incluyendo a los adoptivos, y el cónyuge sobreviviente60, quienes
60
     Es criterio del Registro de la Propiedad que: "Si en las
mortuales se hace figurar dentro del cónyuge sobreviviente a
gananciales, aunque el fisco así lo haya reconocido al practicar la
liquidación para el pago del impuesto respectivo, no se podrá
inscribir tal derecho si los herederos no lo reconocen en
instrumento público, y en tal caso, la inscripción tiene que hacerse
únicamente a favor de todos los herederos del causante".
"Cuando en una mortual, expresamente se reconocen los herederos del
causante en escritura pública, los derechos de la esposa a la mitad
de los bienes que constituyen la masa hereditario, el impuesto de
papel sellado y timbres fiscalews, para el caso de expedirse el
testimonio, deberá cubrirse sobre la mitad del valor estimativo de
los bienes".
"Si los jueces y Notarios que tramitan procesos sucesorios de
intestado o testamentario, al hacer el reconocimiento de herederos y
legatrarios, hacen al mismo tiempo, reconocimiento y declaran la
existencia de bienes gananciales que correspondan al Cónyuge
supérstite, es título inscribible, la ccertificacion extendida por
cualquiera de los funcionarios que tramitan la sucesión; recordemos
52
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heredarán por partes iguales. En segundo lugar, a falta de


descendencia sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge
por iguales porciones. Y en tercer lugar, a falta de los llamados a
suceder, sucederán los parientes colaterales hasta el cuarto grado.

10.4 La Sucesión Mixta (Parte Testada e Intestada):


Esta tiene lugar cuando el causante a través de su testamento
dispone de una parte de sus bienes, pero por cualquier razón no
dispuso de la otra, consecuentemente respecto de ésta última tendrá
que seguirse y abrirse la sucesión ab intestato.

El Código Civil en el segundo párrafo del artículo 919 se


refiere a este tipo de sucesión en los siguientes términos: "La
sucesión puede ser en parte testaday en parte intestada".

Por su parte el artículo 1037 regula los casos en que una


persona es llamada a una sucesión testada y a la vez intestada, así:
"El que es llamado a unamisma herencia por testamento o intestado,
si renuncia la una se entiende que renuncia a las dos".

En los incisos 3o. y 4o. del artículo 1068 que se relaciona con
los casos de procedencia de la sucesión intestada, señala que ésta
tiene lugar, cuando en el testamento no hay heredero instituiodo y
el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, o bien
cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o alguno de sus
bienes. En ambos casos el proceso sucesorio intestado solo procede
respecto de los bienes de que no dispuso el testador.

Finalmente, el artículo 1075 del Código Civil indica que: "En


caso de ser la sucesión parte intestada y parte testamentaria, se
procedera previamente a la liquidación, a fin de pagar el pasivo de
la herencia, y en seguida se partirán separadamente los bienes
intestados y los testamentarios, respetando siempre la voluntad del
testador.

que no es inscribible ese derecho a gananciales, si solo consta en


el inventario de la mortual."
53
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Tema No. 11 La Herencia Yacente

11.1 Definición de la Herencia Yacente:


Según DIEGO ESPIN CANOVAS: "En el Derecho Romano el heredero
extraneus no adquiere la herencia mientras no manifiesta su voluntad
de aceptarla, y por tanto no coinciden la delación y la adquisición,
dando lugar a un período intermedio, durante el cual se decía que la
herencia estaba yacente (hereditas iacet). Este período intermedio
no es concebible en aquellos sistemas en que coinciden la delación y
adquisición hereditaria, como acontencia en el propio Derecho Romano
con los herederos sui et necessarii y como acontece en el Derecho
Germánico. Como este período enque todavía no se ha producido la
adquisición hereditaria puede prolongarse por diversas causas, es
necesario nombrar un administrador de los bienes hereditarios, que
provea a su conservación. De aquí el interés que ofrece esta
situación de yacencia hereditaria, puesto que implica la necesidad
de organizar una administración de la herencia.
54
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Tema No. 12 La Herencia Vacante

12.1 Definición de Herencia Vacante:


Según el criterio de la Licenciada Nydia Lissette Arévalo
Flores de Corzantes: "Es interesante hacer mención que nuestro
Código Civil no tiene ningún epígrafe que se refiera a la herencia
vacante y solo se refiere a ella en dos artículos : el 1031 y 1074.
En el primero se establece que el término para aceptar la herencia
es de seis meses a contar de la muerte del testador si el heredero
se encuentra en el territorio de la República y de un año si está en
el extranjero. Si pasa el término de la aceptación sin que nadie se
presente a reclamar la herencia ni haya heredero a quien
manifiestamente pertenezca, o han renunciado los que tenían derecho
a ella, se declarará vacante. Arreglandose a las prescripciones del
Código Procesal Civil y Mercantil. Por su parte el artículo 1074 del
Código Civil establece que son llamados a la sucesión intestada
según las reglas que más adelante se determinan, los parientes del
difunto, y a falta de estos, El Estado de Guatemala y las
Universidades de Guatemala, por partes iguales."61

Según don Diego Espín Cánovas "Dentro del sistema de nuestro


Código Civil (refiriéndose al Código Español) basado en vínculos
personales, derivados del parentesco o magtrimonio con el causante,
es llamado el Estado en suplencia de todo el circulo de personas
ligadas al causante por dichos vínculos subjetivos."62

Dispone en efecto el artículo 1074 del Código Civil que son


llamados a la sucesión intestada según las reglas que más adelante
se determinan, los parientes del difunto, y a falta de estos, El
61    
Arévalo Flores de Corzantes, Nydia Lissette. "La Herencia
Vacante: Antecedentes Históricos y su regulación en nuestra
Legislación".Junio 1986. Sin Editorial. Página 37.
62
     Espín Canovas, Diego. Ob. cit. Página 532.
55
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Estado de Guatemala y las Universidades de Guatemala, por partes


iguales.

Por su parte Federico Puig Peña afirma que: "Para resolver la


situación planteada en la sucesión de una persona fallecida
intestada y sin dejar parientes situados dentro del círculo
determinado por la ley,dieron las leyes las más diversas soluciones.
Primero se siguió en la historia la línea de presunción de cariño y
afecto que motivaban el llamamiento de los parientes a la sucesión
del patrono, del pueblo natal y de las instituciones queridas por el
causante; pero también desde los tiempos más remotos se impusó el
criterio de conceder la herencia al Estado, en base a los fines
sociales que está llamado a cumplir y por su trascendental misión de
ayudar a todos los ciudadanos, en viene de la comunidad en
general".63

Para el Doctor Gonzalo Fernández de León, citado por Puig Peña,


la herencia vacante se define como "La masa de bienes del que muere
intestado sin dejar herederos forzosos ni voluntarios ni cónyuge que
le sobreviva, o si los tiene no justifican su carácter de tales o no
se presentan a recogerla o la repudian, cando después de citados por
edictos durante treinta días a los que se crean con derecho a la
sucesión, o después de pasado el término del inventario y deliberar,
o cuando habiendo repudiado la herencia el heredero ningún
pretendiente se hubiera presentado, la sucesión se reputará
vacante".

En el Derecho Romano, la herencia vacante "Es aquella que


quedaba definitivamente sin titular, porque no habia herederos
posibles que la recojan, ni por la vía testamentaria ni por la
legítima, por lo que los bienes vacantes pasaban al erario público,
a la iglesia o al ejército."64

Por su parte, Beatriz Bernal Concepción Gómez Roan la define


como: "Aquellos bienes que una persona deja al morir sin haber hecho
testamento y sin tener herederos legítimos".65

Ahora bien, en cuanto a la calidad con la que el estado sucede


en la herencia vacante, algunos consideran que el Estado en realidad
no es heredero ni un sucesor en el sentido técnico de la palabra
porque el adquiere los b ienes de una persona fallecida precisamente
63    
Puig Peña, Federico. Ob. cit. Página 661.
64    
Socrates Jimenez, Santiago Tiana. Ob. cit. Página 165.
65    
Gómez Roán, Concepción y Bernal, Beatriz. "Vocabulario Básico
del Derecho". Editorial Playor. Madrid, España. 1o. Edición. 1998.
Página 74.
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en virtud de un título que supone que no hay herederos y en virtud


de un derecho de soberanía que le permite adquirir bienes que se
encuentran en su territorio para que impedir que un Estado
extranjero pueda ejercer en el mismo un derecho de soberanía y
apropiarse de bienes sin dueño conocido.

En cuanto a las Universidades como parte de la Herencia


Vacante, debemos tener presente lo siguiente:

En el primer Código Civil contenido en el Decreto Gubernativo


número 176 y vigente a partir del 15 de septiembre de 1877, se
establecía en su artículo 957: "No habiendo parientes hasta el
cuarto grado, la herencia ingresará a la Tesorería de las
Facultades". Se refiere específicamente a la Universidad Nacional, o
Universidad de San Carlos de Guatemala.

En el Código Civil de 1933, contenido en el Decreto


legislativo 1932, en su artículo 983 se establecía que "Son llamados
a la sucesión intestada, según las reglas que más adelante se
determina, los parientes del difunto y a falta de éstos, el Estado".

De lo anterior se denota que es con la emisión del actual


Código Civil se llama a las Universidades a la Herencia Vacante en
forma conjunta con el Estado, constituyendo una innovación
legislativa.

12.2 Procedimiento de la Herencia Vacante:


a) La denuncia de que una persona ha fallecido sin testamento y
sin dejar parientes que dentro de la ley tengan derecho de
sucederla, se hará ante el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil,
llegando los requisitos del artículo 61 del Código Procesal Civil y
Mercantil. En estos casos, el denunciante tiene derecho a una
participación hereditaria sobre la cantidad líquida que ingrese al
Fisco: 50% si el importe no excede de Q.1,000.00; 30% si es mayor de
Q.1,000.00 y no excede de Q.5,OOO.OO; 20 % si el importe es mayor de
Q.5,000.00 y no pasa de Q,10,000.00; y 10% si el monto excede de
Q.10,000.00. (artículos 49, 52 y 53 del Decreto 431 del Congreso de
la República, Ley de Herencias, Legados y Donaciones).

b) Formulada la denuncia ante el juez competente, éste


dispondrá las medidas de seguridad que juzgue conveniente y
dispondrá la publicación de edictos por tres veces durante 30 días
en el Diario Oficial y otro de mayor circulación, fijando un término
para que se presentanlos que pudieran tener interés en la mortual.
Si se presentare algún interesado alegando condición de heredero, su
solicitud se tramitará en "cuerda separada" y si acredita su derecho
57
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se le entregará la posesión de la herencia.

c) Se debe solicitar informes a los Registros de la Propiedad


(tanto al Registro de la Zona Central ubicado en la ciudad capital,
como al Segundo Registro, ubicado en Quetzaltenango), para
determinar si el causante otorgó testamento o donación por causa de
muerte (arto. 1193 Código Civil).

d) Se debe enviar aviso al Registro de Procesos Sucesorios,


acerca de la radicación de la sucesión vacante, de conformidad con
el Decreto 73-75 del Congreso de la República, pues dicha
dependencia de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia lleva
un control de todos losprocesos sucesorios que se radican en toda la
República con el objeto de evitar la duplicidad de dichos procesos
en relación con el mismo causante;

e) Se debe celebrar la Junta de Herederos, en la que deberá


comparecer el Procurador General de la Nación en representación del
Estado de Guatemala (artículo 252 Constitución Política de la
República y artículo 486 del Código Procesal Civil y Mercantil) y
los Rectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala y
Universidades privadas existentes en el país.

f) Debe darse audiencia a la Procuraduría General de la Nación,


quien de conformidad con la ley es considerado parrte en la sucesión
vacante, hasta que no haya declaración de herederos y representará
el derecho de los herederos ausentes (se refiere a las Universidades
que no se han apersonado al proceso sucesorio).

g) Cumplidos los trámites antesriores se debe dictar la


reslución judicial final o el auto de declaratoria de herederos en
donde se declare herederos al Estado de Guatemala y a las
Universidades existentes en el país.

h) Después de dictado el auto de declaratoria de herederos se


debe proceder a la liquidación de la mortual, debiendo tener
presente que por mandato constitucional las Universidades están
exentas de toda clase de impuestos, arbitrios y contribuciones
(arto. 88 constitucional).

i) Una vez liquidada la mortual, se compulsarán avisos a los


Registros de la Propiedad, para que se proceda a inscribir los
bienes hereditarios a nombre del Estado y las Universidades.
58
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Tema No. 13 La Masa Hereditaria y la Partición de la Herencia

13.1 Definiciones
Guillermo Cabanellas, afirma que la masa hereditaria es "La
universalidad de los bienes sucesorios de la persona de quien se
trate y que se int4egra no solo con los bienes que se encontraban en
poder del causante en el instante de su muerte, sino algunos que
entonces habían dejado de pertenercerle y otros que todavía no
tenían en realidad, al menos en su espera patrimonial."66

De conformidad con el Código Civil, "De los bienes que deja una
persona su fallecimiento se pagarán sus deudas. El resto es masa
hereditaria distribuida entre los que tienen derecho a ella".

La masa hereditaria debe formarla el partidor reuniendo las


cosas existentes, los créditos, tanto de extraños como de los mismos
herederos, a favor de la sucesión, y lo que cada uno de éstos deba
colacionar a tal herencia.

13.2 Definición de Partición Hereditaria:


Cuando son mas de uno los llamados a una sucesión, ninguno de
66    
Cabanellas, Guillermo. Ob. cit. (Letras J-O).Ob. cit. Página
327.
59
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los sucesores, mientras la partición se efectúa, tiene un derecho


concreto sobre los bienes específicos de la herencia ya que no se
sabe, en realidad, ni puede saberse, cuál de ellos le corresponderá
en la adjudicación que se realice. Tan solo ostenta un derecho
generico sobre el patrimonio hereditario, considerado como una
unidad más o menos circunstancial.

Para Federico Puig Peña, en un sentido amplio "La partición


expresa el acto en virtud del cual una cosa común se divide entre
varias personas copropietarias de aquélla por cualquier título."67

La partición "Es la operación por la que se pone fin a una


indivisión por la atribución de una parte entera de cada uno de los
propietarios".68

Diego Espin Cánovas afirma que "La comunidad hereditaria


producida por la pluralidad de herederos cesa por la atribución a
cada uno de ellos de bienes singulares o porciones indivisas de
bienes concretos en la cuantía correspondiente a su propia cuota
hereditaria, requiriendo para llevarse a cabo de diversas
operaciones previas que tienden a determinar exactamente cual es el
caudal partible."69

El efecto esencial de la partición estriba en que antes de


realizarla los coherederos tienen tan sólo la titularidad de una
cuota abstracta de la herencia,la cual puede ser objeto de actos
dispositivos, pero carecen de una titularidad sobre cada uno de los
bienes concretos, de la misma, respecto a los cuales carecen por
tanto de facultades dispisitivas.

Don Guillermo Cabanellas la define como "El derecho que los


herederos, sus acreedores y todos los que posean en la sucesión
algún derecho declarado por las leyews, tiene para pedir la división
de los bienes dejados por el causante. Por la partición hereditaria
se pone término a la indivisión sucesoria, con el objeto de
distribuir los bienes hereditarios entre los coherederos y
legatarios, dando a cada uno la parte que le corresponde, de acuerdo
a la voluntad del causante o de las expresas disposiciones
legales".70

67    
Puig Peña, Federico. Ob. cit. Página 21.
68    
Colonna d Istria, Pierre. "Diccionario de términos Jurídicos".
Editorial Acento. Madrid España. 5a. Edición. Julio de 1997. Página
65.
69    
Espín Cánovas, Diego. Ob. cit. Página 134.
70    
Cabanellas, Guillermo. Tomo V (Letras P-R). Ob. cit. Página 116.
60
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13.3 Reglas Jurídicas de la Partición:


a) Cualquier coheredero que tenga la libre disposición de sus
bienes puede pedir, en cualquier tiempo, la partición de la
herencia, no pudiendo obligársele a permanecer indiviso o pro
indiviso en los bienes hereditarios ni aún por orden expresa del
testador; (artículos 1087 y 1088 Código Civil).

En la práctica la partición de la herencia se puede efectuar


desde el momento en que se hace la declaratoria de herederos
legítimos o se reconoce la legitimidad del testamento, momento en
que surgirá la copropiedad, lo que hace imperativo que una vez
pagado el impuesto hereditario se pueda proceder a la partición.

b) Cuando los herederos son mayores de edad y no hay ausentes o


incapaces, puede procederse a la partición de la herencia
extrajudicialmente; (artículo 1102 del Código Civil).

c) Los herederos deben abonarse recíprocamente las rentas y


frutos percibidos de los bienes hereditarios, así como los gastos
útiles y necesarios y los daños causados a los mismos por malicia o
negligencia; (artículo 1103 del Código Civil).

d) La partición legalmente hecha, confiere a los coherederos la


propiedad exclusiva sobre los bienes que le hayan sido adjudicados;
(artículo 1108 del Código Civil).

13.4 Procedimiento para la Partición Hereditaria:


Una vez surge el derecho de copropiedad en la masa hereditaria,
en virtud de la sucesión hereditaria (ya sea esta testamentaria o
intestada, o ambas a la vez), los coherederos pueden mantenerse
proindivisos en sus derechos hereditarios por la voluntad unanime de
todos los que integran la copropiedad, o proceder a la partición
hereditaria, ya sea en forma extrajudicial o judicial.

La partición hereditaria o división de la cosa común como


también se le conoce en forma extrajudicial puede llevarse a cabo en
documento privado (si los bienes no deben inscribirse en el Registro
de la Propiedad) o en escritura pública si la cosa a dividirs3e
estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad u otro Registro
público, por lo que el Notario procederá a autorizar la escritura
pública de partición hereditaria, en la cual deberá consignar en el
caso de los inmuebles las medidas y colindancias de las fracciones o
los inmuebles que se adjudicarán a cada uno de los herederos,
procediendo a entregar a cada uno de ellos una hijuela, o testimonio
de la escritura publica de adjudicación de bienes inmuebles, para su
61
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inscripción en el Registro de la Propiedad.

La partición hereditaria puede llevarse a cabo en forma


judicial, en aquellos casos en que uno o varios de los coherederos
acuden a un Juez de Primera Instancia Civil competente, iniciando
para el efecto un juicio oral, mediante el cual solicitará el cese
de la copropiedad de la masa hereditaria, a efecto de poder ejercer
sobre la fracción que le ha sido asignada los derechos de propiedad
que le son inherentes, de conformidad con el Código Procesal Civil y
Mercantil.

El juicio oral de división de la cosa común se inicia con una


demanda que puede presentarse al órgano jurisdiccional competente en
forma escrita o verbal, en éste último caso el Secretario del
Juzgado levantará el acta judicial respectiva; debiendo cumplirse en
dicha demanda con los requisitos contenidos en los artículos
61,63,106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil.

Presentada la demanda el juez procederá a calificarla, y si


ésta reune los requisitos legales la admitirá para su trámite.

Admitida para su trámite la demanda, se notificará a la parte


demandada y y se señalará día y hora para que tenga lugar la primera
audiencia oral, la que deberá fijarse en plazo no menor de tres días
a partir del emplazamiento del o de los demandados.

En la primera audiencia, el juez tratará de poner de acuerdo a


las partes en lo relativo al nombramiento del Notario partidor, y si
no se pusieran de acuerdo el juez lo nombrará; en esta misma
audiencia, el juea tratará de que los coherederos fijen las bases de
la partición. Posteriormente se notifica al Notario Notificador su
nombramiento, para que lo acepte o no.

A continuación en la segunda audiencia, el Notario partidor


podrá pedirle a los coherederos instrucciones y aclaraciones, e
incluso que señalen la parte del inmueble que desean se les
adjudique; si el Notario partidor encuentra oposición señala una
segunda audiencia para que las partes le indiquen al Notario las
indicaciones que no le quisieron dar en forma privada.

Con las instrucciones y aclaraciones de las partes, el Notario


debe proceder a elaborar un proyecto de partición, que se someterá a
discusión en una tercera audiencia, y si las partes lo aceptan o se
ponen de acuerdo en dicha audiencia sobre la forma de realizar la
partición, el juez dictará un auto aprobando el proyecto en que
62
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estuvieron de acuerdo las partes; si las partes no se ponen de


acuerdo en relación al proyecto presentado por el Notario partidor,
se dará una nueva audiencia dentro del plazo de cinco días de la
última audiencia.

En esta cuarta y última audiencia si las partes llegarán a un


acuerdo, el juez dictará auto aprobando la partición; y si por el
contrario, no arribarán los coherederos a un acuerdo, el juez
dictará sentencia, en la que podrá: Aprobar el proyecto presentado
por el Notario partidor; modificar el citado proyecto o en su caso
ordenar la venta en subasta pública.

13.4 Suspensión de la partición


De conformidad con el artículo 1086 del Código Civil,

procede la suspensión de la partición, en virtud de convenio expreso


de los interesados y por un plazo que no puede exceder de tres años.

13.5 Rescisión y nulidad de la partición.

El Código Civil Guatemalteco establece que las particiones


extrajudiciales solo pueden ser rescindidas en los casos en que lo
pueden ser los contratos en general (artículo 1118). En ese sentido
el artículo 1579 del mismo cuerpo legal señala que "Los contratos
válidamente celebrados, pendientes de cumplimiento, pueden
rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial".

Si la partición fue hecha judicialmente sólo puede ser


rescindida por saneamiento por evicción. (artículo 1119).

La partición hereditaria será anulable si se hubiere hecho con


preterición de alguna persona que haya tenido título para heredar en
el momento de abrir la sucesión; pero sólo en el caso que hubiere
medidado dolo o mala fe por parte de sus coherederos. (arto. 1121)

La partición hereditaria será nula, si fuera hecha con un


heredero falso, en cuanto tenga relación con el y en cuanto su
personalidad perjudique a otros interesados. (arto. 1122)
63
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Tema No. 14 El Proceso Sucesorio Testado o Intestado

14.1 Definición de Proceso Sucesorio:


Para don Hugo Alsina, el Proceso Sucesorio es "El
procedimiento por el cual se determina la calidad de heredero, se
establecen los bienes que forman el activo de la herencia, se
comprueban las deudas que constituyen su pasivo, y luego de
procederse a su pago, se reparte el saldo entre los herederos de
acuerdo con el testamento, o a falta de éste, e acuerdo con las
disposiciones legales".71

71    
Alsina, Hugo. "Tratado Teórico-Práctico de Derecho Civil y
Comercial". 2a. Edición. Editorial Tucuman. Buenos Aires, Argentina.
1963. Página 649.
64
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El Código Procesal Civil y Mercantil, cuando se refiere al


objeto del proceso sucesorio testamentario o intestado, señala que
en este se trata de determinar:

a) el fallecimiento o muerte presunta del causante;

b) los bienes relictos que forman la masa hereditaria;

c) Las deudas que gravan la herencia;

d) Los nombres de los herederos;

e) El pago del impuesto hereditario; y

f) La partición de la herencia.

14.2 Caracteristicas del Proceso Sucesorio:


a) Universalidad:

Ya que afecta la totalidad del patrimonio del causante; de


tal manera que el juez tiene competencia para resolver todas las
cuestiones que se susciten entre los herederos o entre éstos y
terceros que se vinculen a la vocación hereditaria y a los bienes
dejados por el causante.

b) Fuero de Atracción:

Ya que constituye un proceso principal que atrae hacia sí,


todas aquellas acciones relativas al mismo, por tener un carácter
universal. Este fuero de atracción de de carácter imperativo y no
puede dejarse sin efecto por la voluntad de las partesy opera
mientras no se haga la partición de la herencia.

c) Estado de Indivisión:

Ya que a través del proceso sucesorio se trata de poner fin a


un estado de indivisión, en caso que exista más de un heredero.

d) Peculiaridad en la Posesión de las partes:

La posisión de demandante en el proceso sucesorio, es


únicamente formal, a diferencia de lo que ocurre en el proceso
contencioso que constituye un elemento esencial la dualidad de
partes (parte actora y parte demandada).
65
DERECHO SUCESORIO Y REGISTRAL GUATEMALTECO

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e) Etapas definidas:

En el proceso sucesorio existen una serie de actos o etapas con


una secuencia lógica, que va desde la radicación o promoción del
proceso sucesorio hasta la inscripción de los derechos hereditarios
en el Registro de la Propiedad y otras dependencias públicas de
carácter administrativo.

14.3 Procedimiento del Proceso Sucesorio:


El proceso sucesorio puede ser intestado o testamentario,
pudiendo tramitarse en forma extrajudicial o judicial.

En el caso del Proceso Sucesorio Extrajudicial, una vez


ocurrida la muerte del causante o la declaratoria de muerte presunta
del mismo, los presuntos herederos pueden radicar el proceso
sucesorio ante el Notario, quien para tal efecto deberá hacerlo
constar en un acta de radicación. Para tal efecto, deberá
acompañarse al Notario: Certificación de la partida de defunción del
causante o la certificación del Registro Civil donde conste la
declaratoria de su muerte presunta; certificación de la partida de
matrimonio o unión de hecho, en su caso; testimonio del testamento
debidamente razonado por el Registro General de la Propiedad
(artículo 1194 Código Civil); títulos de propiedad de los bienes
pertenecientes al causante.

Posteriormente al acta de radicación de la mortual y al pie de


la misma, el Notario deberá dictar resolución notarial, teniendo por
raedicado el proceso sucesorio y por recibidas la documentación
entregada por los presuntos herederos; convocará a una Junta de
Herederos e interesados, señalando para el efecto día y hora;
mandará hacer públicaciones de edictos citando a la Junta de
Herederos, en el Diario Oficial, por tres veces dentro del término
de quince días.

El Notario debe a continuación recabar informes a los Registros


de la Propiedad de la Zona Central y de Quetaltenango, acerca de si
el causante otorgó testamento o d9onación por causa de muerte.

El Notario debe dar aviso al Registro de Procesos Sucesorios de


la Corte Suprema de Justicia, dentro de 8 días de radicado el
proceso sucesorio, con los datos relevantes del mismo, de
conformidad con el Decreto número 73-75 del Congreso de la
República.

Se debe practicar avaluo de los bienes relictos, procediendo a


la inscripción del nuevo valor en la matricula fiscal del causante.
66
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El día de la Junta de Herederos, en vista de las publicaciones


efectuadas y la comparecencia de los interesados, el Notario hará
constar la aceptación de la herencia por parte de los herederos y en
el caso del cónyuge superstite podrá hacer valer su derecho a
gananciales.

El Notario debe proceder a faccionar el acta notarial de los


bienes de la mortual, en la que los interesados declararán bajo
juramento cuales son los bienes que forman parte de la mortual,
comprometiéndose a hacer saber al Notario si con posterioridad
llegarán a conocer de otros bienes que pertenezcan al mismo.

Faccionado el inventario de la mortual, se remite el expediente


extrajudicial a la Procuraduría General de la Nación, quien deberá
rendir dictamen, y si éste fuere favorable se dicta auto de
declaratoria de herederos72, en el cual se declaran legalmente
72    
Es criterio del Registro de la Propiedad, que de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 497 del Código Procesal Civil y
Mercantil, el Notario está obligado a compulsar testimonio de las
partes conducentes del proceso sucesorio extrajudicial, con el
objeto de presentarlo a los Registros correspondientes. El Notario
deberá insertar en el testimonio que compulse, lo siguiente: A)
Procesos Intestados: a) Auto declaratorio de herederos; y b)
Liquidación fiscal. B) Procesos testamentarios: Se presentará: a) Lo
consignado en los subliterales a) y b) que anteceden y b) Testimonio
del testamento debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad.
En ambos casos, deberá acompañarse en original la nota dirigida por
las oficinas liquidadoras del Impuesto de Herencias Legados y
Dnaciones, al Registro General de la Propiedad.

También es criterio del Registro de la Propiedad, en cuanto a


la ampliación del auto declaratoria de herederos: "El Registro
procederá a efectuar las operaciones registrales que se soliciten,
en virtud de ampliación del auto de declaratoria de herederos,
dentro de los diez años de la declaratoria y siempre que conste que
el auto original se emitió sin perjuicio de tercero de igual o mejor
derecho." "Cuando por virtud del trámite de mortuales intestadas se
llega a la inscripción de bienes, se hace sin perjuicio de tercero
de igual o mejor derecho como lo ordena la ley; sn embargo, la
persona a cuyo favor se hizo la inscripción, puede hipotecarlos o
enajenarlos. En uso de ese derecho, la persona que tiene inscritos a
su favor los bienes, los enajena o hipoteca, pero si al mismo
tiempo, o con posterioridad a la inscripción de estas operaciones,
aparece un nuevo heredero con igual o mejor derecho que el anterior
y trata de inscribir ese derecho, si los bienes han sido enajenados,
la operación se suspende porque el Registro debe respetar los
67
DERECHO SUCESORIO Y REGISTRAL GUATEMALTECO

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herederos ab intestato sin perjuicio de tercero con igual o mejor


derecho73 o legítimo el testamento, y en consecuencia con derecho a
sucederle en todos sus bienes, derechos y obligaciones. Dicho auto
debe ser notificado a los herederos.

La fase notarial del proceso sucesorio se encuentra regulada en


los artículos 455, 488 al 494 del Código Procesal Civil y Mercantil.

Concluida la fase notarial, el Notario deberá presentar el


expediente extrajudicial a la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-, solicitando mediante un memorial se proceda a la
liquidación del impuesto hereditario, de conformidad con la Ley de
Herencias Legados y Donaciones. La Superintendencia de
Administración Tributaria determinará el monto del impuesto
hereditario mediante una liquidación fiscal que deberá ser aprobada
por la Contraloria General de Cuentas. Una vez aprobada la
liquidación los herederos cuentan con un plazo de diez días para
efectuar el pago del impuesto hereditario, pues de lo contrario
incurren en una multa del cien por ciento del citado impuesto y uno
por ciento mensual de interes por recargo y mora, de conformidad con
los artículos7, 36,40,41, 42,43,63 y 82 de la Ley del Impuesto de
Herencias, Legados y Donaciones contenida en el Decreto número 431
del Congreso de la República.

Una vez liquidado el impuesto hereditario, si existiera

derechos del tercero que adquirió de buena fe, y si trata de


hipotecas, cabe la inscripción en el dominio, pero el o los
gravámenes constituidos por el heredero anterior, quedan vigentes.
Si bien es cierto que la persona que obtuvo la inscripción de bienes
a su favor, puede disponer de los mismos, existe la limitación del
término de diez años, para que cualquier persona pueda pedir la
ampliación o rectificación del auto de declaratoria de herederos,
con igual o mejor derecho, pero las operaciones hechas en el
Registro dentro de ese término, sólo pueden ser anuladas o dejadas
sn valor por mandato judicial.

73    
La Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 1 de febrero
de 1974, determinó que: "Por ministerio de la ley la venta derechos
hereditarios no perjudica a terceros de igual o mejor derecho".

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 28 de


Agosto de 1975, determinó que: "Los herederos como sucesores del
causante, no pueden ser considerados como terceros para los efectos
de la facción final del artículo 186 del Código Procesal Civil y
Mercantil".
68
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copropiedad, puede procederse a la partición hereditaria, de


conformidad con los artículos 1085, 1087 y 1088 del Código Civil.

El Notario deberá compulsar testimonio de las partes


conducentes del proceso sucesorio, para su inscripción en el
Registro de la Propiedad, debiendo dar aviso a la matricula fiscal
para los efectos del pago del impuesto inmobiliario, de conformidad
con el artículo 494 del Código Procesal Civil y Mercantil.

Una vez concluido el proceso sucesorio debe remitirse el


expediente al Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de
Justicia, conforme el artículo 497 del Código Procesal Civil y
Mercantil.
69
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PARTE

II

DEL DERECHO REGISTRAL GUATEMALTECO

1. Del Registro de la Propiedad en Guatemala:

1.1. Origen:
"Ahora bien, ya refiriéndonos al Registro de la Propiedad, este
es una institución pública que tiene por objeto la protección de la
propiedad privada. Fue creado el 15 de septiembre de 1877, por el
Decreto número 175, Código Civil, durante el gobierno del General
Justo Rufino Barrios. Su antecedente inmediato fue el Registro de
Hipotecas, que consistía en una toma de razón de las mismas, que
apenas llenaba las necesidades del desarrollo crediticio de la época
y se implantó en Guatemala el 31 de enero de 1768, basado en una
pragmática del Rey Carlos III de España, que modificaba el sistema
General de Registros, para que los diferentes pueblos cabezas de
jurisdicción se reunieran en un sólo Registro común a todos."74

"Debemos tener presente que con anterioridad a la creación del


Registro General de la Propiedad en 1877 bajo el nombre de toma de
razones hipotecarias y cuyo primer director fue don Enrique Martínez
Sobral, correspondía a las jefaturas policíacas, el llevarse el
Registro de la Propiedad Inmueble, situación que predominó en la
época de la Colonia y aún en la época de la independencia en sus
inicias. En esas épocas los títulos registrables eran aquellos
expedidos por el Rey de España."75

"Según lo establecido en dicha ley, debía tomarse razón de


todos los documentos relativos a imposiciones, ventas y redenciones
de censos o tributos; venta de bienes raíces que estuvieren
gravados; fianzas en que se hipotecaran bienes y, en general, todas
las que tuvieran hipoteca especial o cualquier gravamen,
designándose la forma de su liberación. También hizo obligatoria la
inscripción de los derechos reales; se previno el término en que
debían hacerse las inscripciones y la obligación de advertir a los
74    
MARROQUIN HERRERA, MARIO STUARDO. "IMPORTANCIA DE LA HIPOTECA EN
LA REFORMA REGISTRAL GUATEMALTECA". Tesis de la Facultad de ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad
Maríano Gálvez de Guatemala. Julio 1992. Página 57.
75    
REVISTA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. Numero 2. Nueva Eñoca.
Guatemala Enero-Marzo 1995. Año I. Página 10.
70
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otorgantes acerca del registro del testimonio de la escritura, para


su inscripción."76

"En dicho cuerpo legal se designó además que los documentos


sujetos a inscripción, la razón que era necesaria poner en los
documentos registrados, los honorarios de los Registradores; la
fianza que están obligados a prestar para poder ejercer el cargo;
sus responsabilidades; la manera de custodiar los libros, la
intervención de los jueces de Primera Instancia de los Registros."77

"A instancia de la Cámara de Representantes de Guatemala, de la


Corte de Justicia, de la Sociedad Económica de Amigos y del Consejo
de Estado, el gobierno de la República le encargó al Licenciado
Manuel Ubico elaborar un proyecto de ley hipotecaria, basada en los
principios de la legislación moderna. El proyecto del Licenciado
Ubico siguió la tendencia de la ley española y la comisión
codificadora la incluyó en el Código Civil que empezó a regir a
partir del 15 de septiembre de 1877."78

"Simultáneamente se emitió el Reglamento del Registro, también


contenido en el Decreto número 175, el cual se refiere al rayado de
libros, a la obligación de firma y autorización del juez y del
Registrador. Se regula que los libros deben ser foliados, con
inscripciones, anotaciones y asientos bajo el sistema de tracto
sucesivo o continuo."79

"El Registro de la Propiedad quedó abierto al público en la


ciudad de Guatemala el 17 de septiembre de 1877, siendo su primer
Registrador el Licenciado Enrique Martínez Sobral."80

"Posteriormente a esta fecha entraron en funcionamiento los


Registros de la Propiedad de Quetzaltenango, Chiquimula y Alta
Verapaz. El de la capital se denominó Registro del Centro; el de
Quetzaltenango, los del occidente de la República; el de Chiquimula
los de oriente; y el de Alta Verapaz agrupaba a los departamentos
del norte del país. Posteriormente se estimó que dos registros
bastaban para suplir las necesidades nacionales y se suprimió el de
Chiquimula y Alta Verapaz."81

"El 13 de mayo de 1933 la Asamblea Legislativa emitió un nuevo

76    
MARROQUIN HERRERA, MARIO STUARDO. Ob. cit. Página 57
77    
Ibid. Página 58.
78
     Ibid. Página 58.
79
     Ibid. Página 58.
80    
Ibid. Página 59.
81    
Ibid. Página 59.
71
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Código Civil contenido en el Decreto número 1932, vigente a partir


del 30 de junio de 1933 en el que se regula en su capitulo VII el
Registro de la Propiedad (de los artículos 1076 al 1192)."82

"El 14 de septiembre de 1963, el coronel Enrique Peralta


Azurdia, en su calidad de Jefe de Gobierno de Facto, emitió el
Decreto-ley 106 que contiene el Código Civil vigente a partir del 1
de julio de 1964, y que en el libro IV regula el Registro de la
Propiedad (artículos 1124 al 1250), algunos de estos artículos
fueron reformados por el Decreto-Ley 124-85 del Jefe de Estado, de
fecha 29 de noviembre de 1985."83

"El Registro de la Propiedad es una institución pública que


tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los
actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre
bienes inmuebles y muebles identificables, siendo públicos sus
documentos, libros y actuaciones. Se organiza, funciona y rige por
la Constitución política de la República de Guatemala, el Código
Civil y por el Reglamento emitido en acuerdo Gubernativo numero 359-
87 del 13 de mayo de 1987 el cual establece la forma en que se
desarrollará sus actividades y servicios el Registro de la Zona
Central con sede en la ciudad de Guatemala y el Segundo Registro de
la Propiedad con sede en Quetzaltenango. Corresponde la inspección
de cada Registro al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil
designado anualmente por la Corte Suprema de Justicia. El Régimen
Financiero se encuentra normando por lo dispuesto en su arancel
convenido en el Acuerdo Gubernativo correspondiente y el que
establece los honorarios a percibir por dichas instituciones. El
Registrador como máxima autoridad, regirá cada una de las relaciones
internas de la institución y tendrá a su cargo el nombramiento y
remoción del personal que sea necesario, correspondiendo al
Presidente de la República el nombramiento, permuta o remoción del
Registrador en Acuerdo Gubernativo emitido por conducto del
Ministerio de Gobernación. Para los efectos administrativos el
Registrador General de la Propiedad contará con un Secretario
General, un departamento de contabilidad, un departamento de
Tesorería y el personal de apoyo que sea necesario."84

"En su funcionamiento el Registro de la Propiedad de Guatemala


82    
Ibid. Página 59.
83    
Ibid. Página 59.
84    
MUÑOZ NERY ROBERTO Y OTROS AUTORES. "REFORMA REGISTRAL" Revista
del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Julio-Diciembre
1992. Página 30.
72
DERECHO SUCESORIO Y REGISTRAL GUATEMALTECO

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y Quetzaltenango aplica el sistema concentrativo, reuniendo en una


sola institución varias jurisdicciones departamentales, bajo una
misma organización, recursos humanos y materiales y utilizando el
sistema de INSCRIPCION DE FOLIO REAL, en el cual se asigna a cada
bien inscrito un número de finca por cada folio, en el que se
inscriben todos los cambios, transmisiones, gravámenes y anotaciones
relacionadas con la fina. El folio real se divide en tres
secciones: lo relacionado con la descripción física del inmueble y
el propietario; lo relativo con las cargas y limitaciones y lo
relativo a las hipotecas y gravámenes en general. "85

"El Registro de la Propiedad Guatemalteco es declarativo, ya


que su eficacia se basa en declarar la existencia, transmisión,
modificación o extinción de un derecho constituido con anterioridad
a la presentación del testimonio de la Escritura al Registro, o sea
con el otorgamiento de la escritura ante el Notario. "86

1.2 Clases de Registros:


Previamente a entrar al punto toral del presente tema, es
necesario que distingamos las siguientes clases de registros:

1.2.1. "Registros de hechos: El Registro Civil es un típico


registro de hechos. Se inscriben en el hechos históricos de gran
trasecencia, como el nacimiento y la muerte. Si en nuestro medio el
Notario tuviera la obligación de coleccionar todas las actas
notariales que autoriza, tendríamos un auténtico registro de
hechos. Las caracteristicas de este tipo de Registros, es que sus
efectos son muy limitados frente a tercero. Por el contrario en el
registro inmobiliario no puede ser afectado por operaciones de fecha
anterior que no hubieren sido inscritas. La verdad legal es la que
aparece inscrita en el Registro de la Propiedad al momento que el
tercero inscribe. Constituyen los registros de hechos un medio
idoneo de prueba, así como un título de estado o de posesión de
derechos, y dan lugar a la presunción juris tantum de existencia de
los derechos establecidos por la ley. Baste decir que la filiación
se comprueba con el certificado de nacimiento. "87

85
     Ibid. Página 31.
86    
Loc. cit.
87    
PERALTA MENDEZ, CARLOS ENRIQUE. "EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
DOCTRINA GUATEMALTECA. " Revista de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala.
Epoca VIII. Enero-Julio 1969. Imprenta Universitaria. Página 156.
73
DERECHO SUCESORIO Y REGISTRAL GUATEMALTECO

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1.2.2. "Registro de derechos. A diferencias de las


legislaciones latinas, el código civil alemán ha limitado
taxativamente el número y naturaleza de los derechos reales. Sistema
de numeros clausus versus el de numerus apertus, en que el derecho
real puede ser modelado por la voluntad de las partes, aun cuando
fuere condicionado tanto en su configuración como en su vigencia. La
inscripción de drechos reales independientes se da solo bajo el
imperio del código civil alemán y sólo tienen acceso al Registro
inmobiliario, el dominio, la hipoteca, las servidumbre prediales, el
derecho de usufructo".88

1.2.3. "Registro de actos y contratos. Son de naturaleza los


registros en que la declaración de voluntad de las partes es
prestada ante el funcionario encargado del registro y suerte efectos
legales desde ese momento. Es un registro de consentimientos. El
Registro Notarial o protocolo es un registro de actos y contratos.
En nuestro sistema institucional el Notario autoriza el acto o
contrato y lo envia al Registro de la Propiedad en forma de
título."89

1.2.4. "Registro de documentos. Es considerado como una


variante del registro de hechos, mediante el cual se transcribe el
documento o se le agrega a los libros del registro. El registrador
no hace otra cosa que examinar su competencia por razon del
territorio y de la materia, asi como de los requisitos intrincecos,
para luego admitir el documento y hacerlo transcribir o razonarlo.
El caso del Registro Mercantil."90

1.2.5. "Registro de títulos. Muy relacionado con el registro de


actos y contratos, se diferencia, sin embargo, marcadamente de éste
en que las declaraciones de voluntad no se hacen ante el
Registrador, sino que deben llegar ya perfeccionadas al Registro en
forma de títulos. Este es el sistema de Registro de la Propiedad. El
título principal que pone en movimeinto nuestro Registro de la
Propiedad, y por lo tanto, nuestro régimen de publicidad
inmobiliaria, es un instrumento público, esto es, el autorizado por
Notario. El Notario es por ello una institución importante frente al
Registro. Seguidamente podrá consistir el título en un documento
judicial, especialmente para la inscripcion de anotaciones
preventias, modificaciones o cancelaciones de asientos. Y en ultimo
terminos llegaran al registro titulos de conceciones y otros
derechos que consten en documentos expedidos por la administracion
publica. El documento privado esta proscrito del regimen registral
88
     Ibid. Página 157.
89    
Ibid. Página 157.
90    
Ibid. Página 158.
74
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inmobiliario (salvo una excepción que existe en el Código Civil y


veremos más adelante). En esencia puede afirmarse que el título ya
se le considere como documento o como acto jurídico causal, es el
medio idóneo admisible para efectuar las inscripciones
correspondientes. Por el hecho de la inscripción, el derecho real
que ha sido perfeccionado por la voluntad de las partes ante el
Notario, adquirirá su plena válidez y eficacia erga omnes. En otras
palabras, el derecho real pleno que perjudicará a tercero en virtud
de la publicidad del registro, llegá a éste siempre en forma de
título."91

1.3 Concepto de Registro de la Propiedad:


"Etimológicamente la palabra registro se deriva del latín
REGESTATORUM y significa el lugar donde se puede registrar o ver
algo. Otro autor afirma que deriva del latin TARDIO, REGESTATORUM,
que significa el lugar desde el que se puede registrar o ver algo o
REGESTATUS, de REGERE, que significa NOTAR, COPIAR. De lo anterior
podemos definir el registro como : el asiento que queda de lo que se
registra. Libro o manera de índice donde se apunta noticias y datos.
Cabanellas lo define como la acción de examinar cuidadosamente,
anotar, incluir literalmente o estractar en las oficinas y libros de
un registro los actos o contratos de los particulares y las
resoluciones de las autoridades administrativas o judiciales,
entendiendo por registro la institución destinada a dar fe de los
actos, documentos, contratos, resoluciones de índole muy diversa con
preponderancia administrativa y judicial."92

"Manuel Ossorio citando a Cabanellas dice que Registro es:


Acción y efecto de registrar, examen minucioso.... señal que se pone
en los libros, actuaciones, expedientes para su empleo o consulta."93

"El Registro constituye una institución de función ambivalente,


porque por un lado permite a la comunidad conocer todas las
relaciones y actos jurídicos que se llevan a cabo entre sus
miembros, se refieran estos al dominio (Registro de la Propiedad)
estado civil de las personas (Registro Civil) o al comercio
(Registro Mercantil), con el objeto de formalizar otros actos sobre
las mismas materias y por otro porque confiere seguridad jurídica a
los actos que en él constan, pues los títulos inscribibles han sido
91    
Ibid. Página 158.
92    
VEGA MORALES VIVIANA NINETH. "EFECTOS JURIDICOS DE LA NULIDAD
INSTRUMENTAL, NEGOCIAL Y REGISTRAL". Tesis de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de
Guatemala. Junio 1992. Página 80.
93    
Loc. cit.
75
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previa y cuidadosamente estudiados. SU FINALIDAD conforme Bernando


Fernandez del Castillo es proporcionar seguridad jurídica al tráfico
de inmuebles mediante la publicidad de la constitución, declaración,
transmisión, modificación, extinción y gravamen de los derechos
reales y posesión de bienes inmuebles, dando una apariencia jurídica
de legitimidad y fe publica a lo que aparece asentado y anotado en
el Registro Público. DE NO EXISTIR EL REGISTRO NO HABRIA CERTEZA DE
LA TITULARIDAD DE UN BIEN INMUEBLES, PUES SE TENDRIAN QUE INVESTIGAR
SUS ANTECEDENTES MAS REMOTOS PARA VERIFICAR SI HAY CONCATENACION
ENTRE EL PRIMER Y ULTIMO TITULO O POSEEDOR, LA LLAMADA PRUEBA DEL
DIABLO. De lo anterior se concluye que la finalidad del Registro es
dar seguridad jurídica a los actos y relaciones jurídicas realizados
entre particulares, su constitución, declaración, transmisión,
modificación, extinción y gravamen con apariencia de legitimidad;
haciéndose públicos oficialmente una vez registrados. "94

"Autores como Bernando Pérez Fernández de Castillo, afirma que


a la rama del Derecho que estudia el Registro de la Propiedad, a
través del tiempo y tomando en cuenta el lugar, se le ha llamado con
diferentes nombres, a saber: derecho hipotecario, publicitario,
inmobiliario, del Registro público de la propiedad, inmobiliario
registral, etc. y concluye que la más apropiada es la de Derecho del
Registro Público de la Propiedad. Erasmo Tello Girón establece que
es una institución que ha sido creada por el Estado, en donde se
inscriben hechos, actos y contratos de los particulares y
resoluciones de las autoridades, destinadas a dar fe de el
aseguramiento de los derechos que de ellos se derivan. Inscribir
quiere decir transcribir literalmente o extractar documentos
públicos o privados y asentarlos en los folios de los libros en los
sistemas que se llevan en los correspondientes registros públicos."95

"Axel Barrios Castillo lo define como la institución


fundamental en la protección del dominio y demás derechos reales,
reflejada en los libros y asientos correspondientes, donde se anota
o inscribe lo relacionado con la creación, modificación, transmisión
y extinción de tales derechos. Está confiado al funcionario público
denominado, por ello, Registrador de la Propiedad."96

Para Efraín Moto Salazar, el Registro de la Propiedad es "Una


institución que tiene por objeto dar a conocer en forma pública los
datos relativos a la propiedad mueble o inmueble que son de interés
para la sociedad".97
94    
Ibid. Página 81.
95    
Ibid. Página 82.
96    
Ibid. Página 80.
97    
Moto Salazar, Efraín. "Elementos de Derecho". Editorial Porrúa,
76
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El Registro de la Propiedad constituye un mecanismo, oficina o


centro público llamado a dar la voz anunciadora de cómo en la
práctica se encuentra distribuida dicho dominio.

Roca Sastre, define el Registro de la Propiedad como


"Institución jurídica que, destinada a robustecer la seguridad
jurídica inmobiliaria tiene por objeto la registración de la
constitución, transmisión, modificación y extinción de los derechos
reales sobre bienes inmuebles, así como los contratos de
arrendamiento y de opción."98

Para determinar lo que es el Registro General de la propiedad,


tenemos que recurrir a connotados tratadistas. Acerca del Registro
de la Propiedad el artículo 1124 del Código Civil determina que "es
una institución pública que tiene por objeto la inscripción,
anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al
dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles
identificables. Son públicos sus documentos, libros y actuaciones.

La Constitución Política de la República de Guatemala en su


artículo 230 determina que: "El Registro General de la Propiedad
deberá ser organizado a efecto de que en cada departamento o región
que la ley específica determine, se establezca su propio Registro de
la Propiedad y el respectivo catastro Fiscal." En este orden de
ideas, la Constitución Política de la República de Guatemala ordena
crear Registros ya sea en cada departamento tal y como se encuentra
delimitada políticamente la República o bien, en cada región tal y
como la dividirá y delimitará la ley respectivo a la que se hace
mención en el artículo 231 de la Carta Magna.

Con respecto al mandato constitucional contemplado en el


artículo 230 de la Constitución Política, se puede deducir lo
siguiente:

a) La Descentralización mediante la regionalización, es una


innovación constitucional ya que anteriormente nunca fue
considerada; por lo tanto, debe llevarse a cabo de conformidad con
el la Constitución y en la forma que la doctrina del Derecho
Administrativo recomienda.

b) Descentralizar y regionalizar constituyen servicio a toda la


nación en condiciones similares, por lo que estas formas de
organización administrativa para el funcionamiento del Registro de

S.A. México, 1986. Página 301.


98    
Hernández Gil, Francisco. "Introducción al Derecho Hipotecario".
Editorial Selecciones Gráficas. Madrid, España. 1970. Página 101.
77
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la Propiedad son novedosas.

c) El artículo 230 de la Constitución Política de la República


de Guatemala conlleva a la flexibilización de los actos registrales,
evitando la pérdida de recursos económicos y esfuerzos humanos,
garantizando los bienes, derechos y acciones de los usuarios en cada
departamento o región.

d) El catastro fiscal y el Registro de la Propiedad son


instituciones íntimamente relacionadas, por lo que la Constitución
las contempla en un sólo proceso. Ambas instituciones coordinarán la
información que manejan para sus fines específicos y comunes. En la
descentralización y regionalización se deja abierta la posibilidad
de que esa fluidez al tráfico mercantil se lleve a cabo con los
avances que la ciencia pone a nuestra disposición, facilitando los
negocios propios de cada departamento o región, a la vez que
reducirá esfuerzos y costos a los habitantes de esas comunidades,
proporcionándoles la información registral inmediata.

"Roca Sastre lo define así: Institución jurídica que, destinada


a robustecer la seguridad inmobiliaria, tiene por objeto la
registración de las constituciones, transmisiones, modificaciones y
extinciones de los derechos reales sobre bienes inmuebles; así como
las resoluciones judiciales relativas a la capacidad de las personas
y de los contratos de arrendamiento y opción."99

"Por su parte don Manuel Ossorio señala que es la "institución


destinada a inscribir la titularidad y concesiones del dominio de un
bien inmueble determinado, a efectos de la contratación sobre el
mismo y como garantía para las partes contratantes, no sólo en lo
que se refiere al bien en sí mismo, sino también a las
circunstancias personales del propietario (inhibiciones, embargos,
promesas de venta, etc.). Se inscriben en el Registro de la
Propiedad los derechos reales que pesan sobre el inmueble."100

99
     LOPEZ LEMUS HECTOR MANUEL. Ob. cit. Página 1.
100
     Ibid. Página 2.
78
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Tema No.2 Del de Derecho Registral y sus principios


"El fin esencial del derecho que regula el Registro de la
Propiedad es establecer un sistema de publicidad que dé seguridad al
tráfico jurídico inmobiliario y garantía a los derechos reales
inscritos, evitando la clandestinidad de gravámenes y limitaciones
que puedan afectar a terceros. No hay acuerdo en la doctrina
contemporanea sobre la denominación el derecho que regula el
registro de la propiedad. Derecho Registral como hemos vista es un
término demasiado amplio que abarca otra classe de registros. Podria
ser el genero, del cual una especie seria el derecho que ahora
tratamos. Otros lo denominan Derecho de Hipotecas o Registro de
Hipotecas, lo cual es un termino limitativo que se ocupa en
solamente de la hipoteca. Otros cono Roca Sastre lo llama Derecho
inmobiliario registral. Finalmente de lo anterior una definición que
pudiera ser aplicable al derecho que regula en Guatemala el registro
de la propiedad podría ser: El conjunto de normas qeu regulan la
publicidad registral de los actos de constitución, transmisión,
modificación y extinción del dominio y demás derechos reales sobre
bienes inmuebles y muebles identificables."101

"El Derecho Registral abarca entonces, las normas y


procedimientos cuyas finaldiades son la publicidad y la seguridad de
los hechos y derechos, actos y contratos que producen consecuencias
jurídicas frente a terceros. Doctrinariamente se puede definir al
Derecho que regula en Guatemala el Registro de la Propiedad como el
101
     PERALTA MENDEZ, CARLOS ENRIQUE. Ob. cit. Página 1259.
79
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conjunto de normas que regulan la publicidad registral de los actos


que constituyen, transmisión, modificación, y extinción del dominio
y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y los que
corresponden a los bienes muebles identificables, con el propósito
de dar seguridad plena frente a terceos. Siendo sus principios
básicos: la autonomia economica, el sistema del folio real que
comprende el principio de especialidad o determinacion, el principio
de publicidad, fe publica y tercero registral (que puede ser
interno, externo y en general), sistema de isncripción que comprende
el principio de inscripicion propiamente dicho, trato sucesiv9o y
legalidad y la prioridad en el registro que abarca los derechos
reales incompatibles y los derechos reales compatibles. "102

"Según don Roca Sastre afirma que el Derecho Inmobiliario


Registral a fin de proporcionar plena seguridad jurídica
inmobiliaria derivada del tráfico jurídico se ocupa del dinamismo de
los Derechos Reales Inmobiliarios, o sea de su constitución,
transmisión y pérdida; por ello se entiende por Derecho Inmobiliario
Registral aquel que no tiene por objeto o fin regular la forma de
los actos constitutivos o extintivos de los derechos reales sobre
inmuebles, sino por el contrario reconoce que esa actividad le
compete al Derecho civil y por su parte el Derecho Registral recibe
tales actos ya formados sometiéndolos previa calificación registral
a los canones específicos de su régimen. "103

"Su naturaleza jurídica conforme el criterio de don Luis Carral


y de Teresa se puede estudiar en dos sentidos ADJETIVO Y SUSTANTIVO.
En sentido adjetivo porque constituye una formalidad, ya que
organiza al Registro, regula el modo y forma de llevarlo, así como
las estructuras de sus asientos y desde el punto de vista
sustantivo, puesto que es todo lo que regula en los principios
registrales, o sea, todo lo que responde a normas, teorías y
conceptos puramente normativos. "104

"El Derecho Registral tiene su fundamento en los PRINCIPIOS


REGISTRALES que los define Roca Sastre como LAS ORIENTACIONES
CAPITALES, LAS LINEAS DIRECTRICES DEL SISTEMA, LA SERIE SISTEMATICA
DE BASES FUNDAMENTALES Y EL RESULTADO DE LA SINTETIZACION O
CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO REGISTRAL. De acuerdo a el
criterio de García Coni los define indicando QUE CONSTITUYEN EL
PRESUPUESTO BASICO PARA EL DESARROLLO ORGANIZATIVO DEL REGISTRO DE
LA PROPIEDAD. Se afirma con mucha certeza que los principios
102    
Loc. cit.
103
     Loc. cit.
104    
Loc. cit.
80
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Registrales por tener sustento jurídico en normas del Código Civil


son básicos en el funcionamiento del Registro de la Propiedad."105

"Para Roca Sastre, son las orientaciones capitales, las líneas


directrices del sistema, la serie sistemática de bases fundamentales
y el resultado de sintetización del ordenamiento jurídico registral.
Son las líneas directrices que explican tanto el contenido y función
de los registros como su razón de ser y la importancia que tiene
para el trafico jurídico la existencia de tales instituciones. "106

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.
Como antes se ha afirmado, el objeto de la institución del registro
de la Propiedad es establecer un sistema de publicidad tendiente a
dar seguridad al tráfico jurìdico inmobiliario y garantia a los
derechos reales inscritos, evitando la clandestinidad de gravámenes
y limitaciones que puede afectar a terceros. En virtud del principio
de publicidad, lo inscrito en el registro se entiende conocido por
todos y por lo tanto, nadie puede alegar ignorancia de lo que conste
en sus asientos. De este modo, el acto o contrato surte efectos
entre las partes desde su perfeccionamiento consensual y con
relación a terceros desde la presentación del titulo a las oficinas
del registro. El sentido comunmente atribuido al vocablo publicidad
se relaciona con dar noticia, es decir, conferirle un efecto
informativo que resulta de la propia existencia de las inscripciones
y de la posibilidad de consultarlas. Por publicidad en general
debemos entender un sistema de divulgación encaminado a hacer
cognoscible a todos determinadas situaciones jurídicas para tutela
de los derechos y seguridad del tráfico. La publicidad desempeña un
papel de indudable utilidad, pues por una parte resulta aconsejable
que los terceros sean advertidos sobre la situación jurídica del
inmueble objeto del contrato, y por otra parte a ese interés
particular de los individuos que se une el de la sociedad cuyos
miembros se benefician con la obtención de la seguridad jurídica que
resulta un adecuado sistema de publicidad, medio indispensable para
el desarrollo del comercio jurídico y de crédito. El principio de
publicidad es fundamental para el Derecho Registral ya que evita la
clandestinidad en el negocio jurídico y en general en todos los
actos de la sociedad los cuales se rigen por un ordenamiento
legal,de esa forma se afirma que el principio de publicidad es
primordial en las inscripciones registrales dando seguridad al
tráfico jurídico cotidiano, seguridad a los contratantes, garantiza
los derechos reales inscritos. Existen tres tipos de publicidad:
MATERIAL, que consiste en la exhibición de los asientos registrales
105    
MORALES VEGA, VIVIANA. Ob. cit. página 84.
106    
Ibid. Página 84.
81
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a cualquier persona que lo solicite. FORMAL, que es la que emana de


las certificaciones, informes o copias autenticadas y FRENTE A
TERCEROS, es la dirigida al tercero, para que todo acto o contrato
surta efectos frente a éstos, así mismo, los contratos sobre
muebles, inmuebles o derechos reales deben estar inscritos en el
Registro. 30 Constitución Política. 1124,1180, 1148 del Código
Civil. El principio de publicidad se da cuando cualquier ciudadano
en el ejercicio de sus derechos puede solicitar que le sean
exhibidos los libros o que se le extienda certificación de algún
asiento registral en particular. "107

DEL TERCERO REGISTRAL.


Según Rafael Nuñez y Lagos, se considera como tercero aquel que no
haya intervenido en el acto o contrato inscrito. Se inscribe en el
acto o contrato. El tercero no entra en el Registro. El Código
Civil dice que únicamente perjudicara a tercero lo que aparezca
inscrito o anotado en el Registro y por tercero se entiende el que
no ha intervenido en el acto o contrato (1148 Código Civil). Hay
tres clases: INTERNO (el que tiene acceso directo al registro,
siendo un sucesor (adquirente o subadquiriente) del contrato
inscrito, resultando un titular registral, o sea, confía en los
datos del registro y adquiere el derecho de ser protegido. EXTERNO:
Es el sujeto que no tiene relación alguna con la inscripción
inmediata anterior y entra al Registro indirectamente como titular
de una anotación preventiva de demanda o embargo mediante una acción
que no ha tenido protección registral. y EN GENERAL, son los ajenos
totalmente a los actos o contratos inscritos, contra quienes se
opone lo que conste en el Registro y deben respetar las
inscripciones. No obstante lo antes expuesto, para que el tercero
goce de la protección de la fe publica registral, debe estar
provisto de ciertos requisitos, manteniendo el criterio de que la
inscripción solamente protege con presunción juris et de jure, a los
que contratan a título oneroso, mientras no se demuestre haberlo
hecho de mala fe. "108

107    
Ibid. Página 85. En este principio se utilizaron otros autores
como MAZIN CACERES HECTOR MANUEL."LA FUNCION CALIFICADORA DEL
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE GUATEMALA -doctrina, regulación legal
y ejemplos de casos de la práctica registral guatemalteca. Noviembre
1989. página 24 y MILTON TERESO GARCIA SECAYDA. "IMPORTANCIA Y
APLICACION DE LOS PRINCIPIOS REGISTRALES. Abril 1990.
108    
loc. cit.
82
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
Este principio establece que los títulos que se presentan al
Registro, deben someterse a un examen de verificación, para que el
Registro solamente ingresen títulos carentes de vicios, este
principio tiene plena eficacia jurídica por medio de la calificación
registral a través de la cual el registrador, en forma provisional o
definitiva rechaza los títulos que adolecen de vicios o defectos, la
razón de la función calificadora es importante, ya que es el medio
más hábil para hacer efectiva la legalidad, es decir que para que
tenga viabilidad el documento que se presenta al Registro, debe
llenar las formalidades legales, impidiendo la inscripción de
títulos imperfectos. 1128 del Código Civil. Este principio es
fundamental, ya que mediante él se hace la calificación de los
títulos que ingresan al Registro General de la Propiedad, impidiendo
que se hagan inscripciones que no llenen los requisitos formales y
legales. Todo el proceso de incrporación de los actos y contratos
al registro está regulado por la ley, tanto en lo que concierne al
aspeco consensual (intervención del notario) como al de la
inscripión (intervención del registrador de la propiedad. Siendo el
registro de títulos (como se desprende de la enumeración que hace la
ley de lo que debe inscribirse), tales títulos deben llegar al
registro satisfaciendo todos los requisitos establecidos por las
leyes. El titulo presentado al registrador debe ser formalmente
válido y el acto o contrato que contenga debe estar perfeccionado y
completo. Respecto al fondo, debe cumplirse con la legislacion civil
(responsabilidad del Notario), respecto a la forma al articulo 1576
y 1578 (o sea en escritura pública). Ademas deben llenarse todos los
requisitos externos que en el Codigo notariado se exigen y leyes
especiales para los testimonios destinados al Registro de la
propiedad (ejemplo, duplicado). Pues bien, el registrador está
obligado a analizar esos aspectos de fondo y forma, mediante lo que
ha llamado la doctrina civilista como FUNCION CALIFICADORA, para
determinar si un titulo es inscribible o no. La ley ha establecido
la facultad de recurrir a los tribunales de justicia para impugnar
las resoluciones registrales en esta materia tan delicada. "109

PRINCIPIO DE PRIORIDAD.
Este principio se puede considerar por el hecho o posibilidad de que
existan dos o más títulos contradictorios, lo cual puede ser de dos
tipos: ya sea porque se trate de dos ventas sobre una misma cosa
(estamos ante un caso de impenetrabilidad o de preclusión registral)
y que se trate de derechos que aunque puedan coexistir, exijan un
puesto diferente, como por ejemplo dos hipotecas sobre una misma
109    
loc. cit.
83
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cosa, la coexistencia es posible, pero en orden diferente. Este


principio parte de la regla romana, primero en tiempo, primero en
derecho, o sea, primero en registro, primero en derecho.
1141,1142,1808 del Código Civil. arto. 7 Reglamento General del
Registro de la Propiedad. Tiene su fundamento, cuando existen sobre
u mismo bien y cuya coexistencia sea imposible, prevaleciendo la
inscripción que primero se efectúe en tiempo en el Registro General
de la Propiedad. En conclusión la fecha de presentación de un título
inscribible al registro, determina la preferencia y rango del mismo
frente a otros ingresados posteriormente, en atención al aforismo
jurídico PRIOR TEMPORE, POTIOR JURE, plasmado en este principio.
Esto es así, pues según la ciencia física, dos cuerpos existentes en
el universo no pueden ocupar a la vez el mismo lugar en el tiempo y
en el espacio. Jurídicamente dos derechos no pueden al mismo tiempo
ocupar un mismo lugar y preferencia. Por ello, pueden coexistir
derechos iguales, pero con preferencia distinta, o como lo llama la
doctrina jurídica con rango diferente. Por ejemplo una finca puede
estar gravada por en dos hipotecas una en primer lugar y otra en
segundo."110

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO.


Se considera como una continuidad del principio de prioridad
registral. Tiene por objeto mantener el orden regular de los
titulares registrales sucesivos de manera que todos los actos formen
un encadenamiento perfecto. Según el princpio de tracto sucesivo o
de prvia inscripción, debe existir una correlación íntima entre cada
inscripciòn con su inmediata anterior y la subsiguiente, de modo que
haya continuidad en la titularidad regisrral. CADA INSCRIPCION O
ANOTACION DEBE PODER REALIZARSE PORQUE EN EL ASIENTO ULTIMO APARECEN
ELEMENTOS DE RELACION EL TITULO QUE SE PRESENTE, ASI NO SOLO SE
APRECIARA LA SITUACION JURIDICA SINO TAMBIEN LA HISTORIA DE LA
FINCA. Este principio es el encargado de proporcionar el historial
eslabonado de las titulaciones registrales, en consecuencia, en el
folio correspondiente a cada unidad de registro en la cual se
procederá a la inscripción o anotación de los documentos por medio
de los cuales se haga la transmisión de dominio o la constitución de
otros derechos reales y limitantes que se relacionen con él, no
dando lugar a dejar puntos sin conección jurídico-registral.
artículos 1173 del Código Civil y 8 del Reglamento del Registro
General de la Propiedad. Este es el encargo de llevar el historial
en particular de cada bien, es decir, que en forma ordenada y
cronológica describe las situaciones jurídicas del bien a través del

110
     loc. cit
84
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tiempo. "111

PRINCIPIO DE INSCRIPCION.
El principio de inscripción es de esencia cuando la operación que
realiza el registro es derminante para la constitución,
modificación, transmisión y extinción de los drechos reales, en esos
casos la inscrición tiene caracter constitutivo. Aun cuando el
registro es obligatorio en Guatemala, debe siempre mediar una
solicitud del itneresado para que proceda la inscripcion, a lo cual
se le conoce como princpio de rogación. Inscripción significa acto
mismo de inscribir y es todo asiento hecho en los libros mayores del
Registro General de la Propiedad, dando seguridad a los bienes
objeto de apunte o inscripción. García Coni afirma que se entiende
por inscripción el asiento correspondiente a derechos reales que
solo varían para darle cumplimiento al tracto continua. 1127 del
Código Civil. Encuentra su justificación jurídica en el hecho que la
inscripción es el medio más seguro de justificar la titularidad de
un bien ante terceras personas y la sociedad en general. Además
cualquier persona interesada en asegurar la propiedad de un bien
puede solicitar su inscripción en el Registro General de la
propiedad."112

PRINCIPIO DE FE PUBLICA.
Partiendo de la premisa que la fe pública en general, es una función
específica de carácter público, cuya misión es fortalecer con una
presunción de verdad los documentos sometidos a su amparo. La
expresión más importante del principio de publicidad está contenida
en la publicidad material o fides publica. Se refiere este principio
a la garantía que tiene el tercero de buena fe para adquirir un
derecho debidamente inscrito, en la situación que aprece en el
Registro, la cual es considerada como legal y exacta. la fe publica
registral de la que está investido el Registrador General de la
Propiedad, se justifica en el articulo 186 del Código Procesal Civil
y Mercantil y 1179 del Código Civil. 1147 1148 del Código Civil que
se refieren a la buena fe, que desde el punto de vista registral ha
de entenderse como desconocimiento de posibles realidades jurídicas
contrarias a lo que indica la inscripción de modo que cuando el
transmitente y la falta de titularidad actual no consten en el
Registro y lo ignore el adquirente que consulte los asientos, de los
cuales no resultaba contradicho el derecho de aquel, el título
adquisitivo estará protegido por la fe pública registral. El

111
     loc. cit.
112    
loc. cit.
85
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principio de fe publica se fundamenta en la presunción de veracidad


de las certificaciones emanadas del Registro General de la Propiedad
y el DE BUENA FE, tiende a proteger a terceros adquirentes, los que
son ajenos a circunstancias ocultas del bien adquirido y las cuales
no constan en el Registro al tiempo de realizarse el negocio
jurídico. En tal sentido, sin el tercer adquirente de buena fe
inscribe su derecho y este no resulta contradictorio con el asiento
registral, la inscripción queda protegida por la fe pública
registral."113

PRINCIPIO DE CONSENTIMIENTO.
Para que el asiento se realice, la inscripción debe basarse en el
consentimiento de las partes, esto significa que la parte que pierde
el derecho debe estar en perfecta armonía con el que lo adquiere.
El consentimiento juega un papel importante en la realización del
negocio jurídico en general y su aplicación se hace extensiva a la
actividad registral, ya que éste como eje de los negocios
obligaciones en los cuales se transfiere la propiedad de los bienes,
motivos que el Registro General de la Propiedad, cambie la
titularidad de los bienes inscritos en éste por voluntad de los
contratantes de forma espontánea y libre. Se da en el negocio
jurídico y abarca al Derecho Registral, cuando de la realización de
un negocio se modifican las inscripciones registrales por el
consentimiento de los contratantes expresada en forma libre y
espontanea. "114

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.
Llamado también de determinación, porque la publicidad registral
exige determinar con precisión el bien objeto de los derechos. De
acuerdo al Registro de la Propiedad este principio se configura en
el llamado FOLIO REAL, o sea, que es allí donde se establece a que
se refiere la inscripción hecha en el Registro, por ejemplo, que se
trate de una donación o compraventa. El folio real en el Registro de
la Propiedad se observa en cada hoja del libro de inscripciones, que
se compone de dos caras, una se hacen las inscripciones de dominio
de la propiedad, modificaciones, rectificaciones y en la otra se
relaciona todo lo concernientes a los gravámenes que afectan el bien
inscrito. 1131 Código Civil. Según afirma un autor, "hemos visto que
la base del sistema es la ASIGNACION DE UN FOLIO PARA CADA INMUEBLE.
De ahi surgió la necesidad del concepto de finca para referirse a la
unidad territorial perfectamente delimitada a los efgectos de su

113    
loc. cit.
114    
loc. cit.
86
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inscripción. Es un concepto propio del derecho inmobiliario


registral. En vez de llevarlo por personas, como en los antiguos
registros de hipotecas, el registro guatemalteco se lleva por
fincas. EN MATERIA DE GRAVAMENES, EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD SE
AGUDIZA PARA REQUERIR DOS ELEMENTOS BASICOS ADEMAS DE LA COMPLETA
DESCRIPCION DE LA FINCA: UNO, QUE EN EL MISMO FOLIO SE INSCRIBAN LOS
GRAVAMENES IMPUESTOS SOBRE LA MISMA FINCA, DETERMINANDO ASI SU
PREFERENCIA Y GRADO; Y DOS, QUE CADA INSCRIPCION RESUMA BREVE Y
EXACTAMENTE LAS CONDICIONES ESENCIALES DEL CRETITO, ESTO ES, LA
NATURALEZA, EXTENSION, CONDICIONES DE LA OBLIGACION. "115

115
     loc. cit.
87
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Tema No. 3 Teoria del Título y Modo


"Una de las posiciones doctrinarias más debatidas en los
últimos cien años ha sido la teoria clásica del título y del modo,
la cual constituye un producto histórico del derecho. Merece también
un gran reconocimiento de los guatemaltecos el acierto de que la
comisión codificadora al optar al omitir en el código de 1877 del
sistema registral guatemalteco la teoría del titulo y del modo
titulum et modus adquiriendi, que es uno de los puntos de doctrina
que ha dado lugar a mayor debate por un lapso aproximado del último
siglo; especialmente en lo que incide en las áreas del derecho civil
o del sistema registral. En que consiste esta teoría medieval, pues
en la consideración de un desdoblamiento de la transmisión de la
propiedad en dos etapas: la celebración del contrato o acuerdo de
voluntades y la entrega material de la cosa o traditio. Desde luego
el natural proceso de evolución de ideas, presenta cambios, así el
código civil francés de 1804 establece el sistema de tradición
causal, basado en el principio del consentimiento y prescinde de la
tradición. Es indispensable que prevaleciera por encima de antiguas
sutilezas la regla de justicia que hace consistir la eficacia de las
obligaciones, no en ceremonias sino en la voluntad consensual de las
personas. "116

"Haciendo un resumen de lo que debemos entender por esta


teoria, el contrato es válido por la sola expresión del
consentimiento de las partes, pero no se completa hasta que ocurre
la entrega efectiva de la cosa con ánimo de transferir el dominio.
Es la base de la clasificación de los contratos en perfectos y
consumados. Con esta teoría se plantearía el grave dilema de exigir,
previo a toda inscripción, una constancia de haberse efectuado la
tradición. Un acta notarial haciendo constar la ceremonia de entrega
complementaria el ciclo. Pero esto es absurdo. Es más podría darse
el caso de que una vez inscrita la propiedad, no se hubiera
transmitido el dominio por falta del requisito material de la
tradición. Así, en el caso de la doble venta, obtendría la
preferencia el comprador que recibiera la entrega de la cosa. "117

116
     PERALTA MENDEZ CARLOS ENRIQUE. Ob. cit. página 167.
117    
loc. cit.
88
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Tema No. 4 La Función Calificadora del Registrador

4.1 DEFINCION.
"Podemos definirla como el instrumento jurídico por medio del
cual el Registrador de la Propiedad, verifica, examina y analiza la
legalidad, tanto de fondo como de forma de los documentos
presentados al Registro para su inscripción, con el objeto de
aceptarlos, suspenderlos o denegarles el acceso al Registro,
indicando en estos dos últimos casos, los motivos y la ley en que se
funda. "118

"Otro autor la define como el instrumento jurídico por medio


del cual el Registrador aprecia, analiza, determina y declara la
legalidad de fondo y de forma de los títulos o documentos que se
presentan al Registro, con el objeto de aceptarlos, denegarlos o
suspenderlos, indicando en los últimos casos los motivos y las leyes
en que se funda. Vale para que las solicitudes y documentos que se
presenten estén sujetos a inscripción, cumplan con los requisitos de
fondo y de forma que establecen las leyes de la materia. "119

4.2 NATURALEZA JURIDICA.

TEORIA QUE LA ASIMILA A LA FUNCION JUDICIAL.


La calificación registral, no comparte de las características
de la función judicial, considerada en sentido estricto, ya que el
registrador no resuelve a través de ella un conflicto de intereses
de relevancia jurídica ni declara la existencia de un derecho
controvertido, sino solamente se concreta a determinar la legalidad
de fondo y de forma de los documentos que pretenden su inscripción
registral y como consecuencia si los mismos son suficientes para
inscribir, anotar, o dejar sin efecto legal alguno, un acto o
contrato relacionado con el dominio y demás derechos reales sobre
bienes, tanto inmuebles como muebles identificables.

TEORIA QUE LE ADJUDICA UNA NATURALEZA ADMINISTRATIVA.


Es claro que aunque el registro es un órgano administrativo, no
esta instituido para administrar. las decisiones del registrador
transcienden del campo de una simple función administrativa, ya que
no solo reafirman la autenticidad del acto y el documento sino
promueven en forma determinante el desarrollo de las relaciones
jurídicas y fomentan como consecuencia la certeza de que están
118
     MAZIN CACERES HECTOR MANUEL. ob. cit. página 43.
119    
loc. cit.
89
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investidos los asientos registrales donde las decisiones se reflejan


produciendo efectos erga omnees.

TEORIA QUE AFIRMA QUE ENCUADRA EN JURISDICCION VOLUNTARIA.


Es la que prevalece al indicar que la función calificadora
tiene la naturaleza propia de los actos de jurisdicción voluntaria
con peculiaridades propias. "120

La calificación de los documentos presentados al Registro de la


Propiedad para su inscripción de be realizarla el registrador bajo
su propia responsabilidad, habiendo en cada registro un registrador
titular y un substituto nombrado por el Presidente de la República
en Acuerdo Gubernativo a través del Ministerio de Gobernación.

"LOS REQUISITOS DE LA FUNCION CALIFICADORA SON: SUBJETIVOS:


Entre los que se mencionan las actuaciones calificazdores del
registrador titulado y los del registrador substituto. Y como
requisitos OBJETIVOS, las calificaciones que se hcen de los
documentos presentados al Registro para su inscripción y que
consiste en la idoneidad forjmal y en la idoneidad jurídica y de
fondo.

4.3 Efectos de la Función Calificadora:


Son tres: la aceptación; la suspensión y el rechazo
solicitado. "121

4.4 Concepto de Recursos Registrales:


"Es un medio de impugnación contra el resultado de una
calificación registral, que persigue dar certeza, seguridad y
depuración a los asientos del Registro de la Propiedad, confirmando,
enmendando o revocando la decisión del Registrador. "122

Consisten en el recurso de revocatoria verbal consagrado en la


práctica y se interpone ante el propio registrador y el recurso
jurisdccional contra el resultado de una calificación registral;
recurso que predente dar certeza, depuración y seguridad a os
asientos del registro o confirmar, enmendar o revocar la resolución
del registrador.

En cuanto a la naturaleza jurídica sufre la misma polémica de


120
     Ibid. Página 45.
121    
Loc. cit.
122    
Ibid. Página 55.
90
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la función calificadora, pudiendo afirmar que por ser el recurso una


consecuencia de la función calificadora, participa de la misma
naturaleza de ésta, enmarcada entre los actos de jurisdicción
voluntaria.

4.5 De los Sistemas Registrales:


El Doctor Ivan Escobar Fornos presentó el trabajo titulado
SISTEMAS REBISTRALES dentro del VI Encuentro Internacional del
Notariado Americano celebrado en Nicaragua, el cual fue publicado en
el Boletin del Registro de la Propiedad, y por su importancia dentro
de la Ciencia del Derecho Registral, nos permitimos resumir:

SISTEMA FRANCES.
"Sin tomar en consideración sus antecedentes remotos el sistema
francés se encuentra representado en el Código Civil de Napoleón de
1804 y en la Ley de Transcripciones de 23 de marzo de 1855 que ha
sido reformada por las leyes del 1o. de marzo de 1918, 24 de julio
de 1921 y 30 de octubre de 1935, el sistema sufrió importantes
reformas por Decreto ley de 4 de enero de 1955, terminando con el
regímen de la ley de 23 de marzo de 1855. El Código Civil, inspirado
en el más puro individualismo, hace del consentimiento el único
requisito para transmitir la propiedad inmobiliaria, aportandose de
esa forma de la teoría del título y del mmodo, estableció solamente
normas acerca de la inscripción de la hipoteca y la transcripción
de las donaciones, como sustituto de la insinuatio. Dentro de sus
RASGOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA FRANCES, podemos establecer los
siguientes: 1) PUBLICIDAD: Los efectos de la inscripción son
negativos. Quien no ha inscrito su título no puede oponerla a otra
que lo ha inscrito, aunque su adquisición sea posterior. Se
desconocen los principios de legitimidad y fe registral. El tercero
que de buena fe adquiera de un titular registral e inscribe su
derecho no tiene posición inatacable. La seguridad del dominio
únicamente está en la usucapion; 2) TRANSCRIPCION: La transcripción
o inscripción puede ser obligatoria o facultativa y ni aún en el
primer supuesto es constitutiva, ya que la constitución de los
derechos reales se realiza fuera del registro; 3) ROGACION: El
registrador no puede actuar de oficio, aun en el caso de la
inscripción obligatoria, para inscribir necesita de la petición de
los interesados o la instancia de los notarios, jueces, etc.; 4)
ESPECIALIDAD: Debido a que el registro es llevado por persona y no
por fincas, el principio de especialidad es casi inaplicable; 5)
TRACTO SUCESIVO: En el sistema anterior no existio este principio.
En la actualidad se exige para inscribir que el disponente tenga
inscrito su derecho. Se reconoce de esta manera el principio de
91
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tracto sucesivo; 6) LEGALIDAD: Las facultades del Registrador en la


calificación de los títulos es sumamente limitada, al extremo que
algunos autores sosteinen que carece de función calificadora y que
su labor consiste en archivar el documento; 7) PRIORIDAD: La
prioridd, llevada con todo rigor, atiende al dia y no al momento en
que se pide la inscripción, de tal suerte que entre dos actos que se
refieren a una misma finca, presentados al Registro en el mismo dia
se prefiere al de fecha más antigua, cualquiera que sea el orden de
entrada que le haya correspondido; 8) ACTOS INSCRIBIBLES: Se
inscriben los actos traslativos, declarativos o modificativos de la
propiedad inmobiliaria o de los derechos reales limitados, los actos
que pueden llegar a ser constitutivos, modificativos o extintivos de
derechos inmobiliarios; los actos que establecen cláusulas de
inalienabilidad temporal u otras limitaciones a la libre disposición
de bienes; 9) ORGANIZACION DEL REGISTRO: Hay un registro por cada
circuscripicion y a cargo de un funcionario llamado conservador
dependiente del Ministerio de Hacienda. El documento presentado
queda archivado en el Registro y una copia de él se devuelve al
presentante, con nota de la presentación y del tomo en que queda
encuadernado. En cada ficha personal se indica todos los inmuebles
y derechos reales que pertenecen a cada titular. El fichero real se
lleva por fincas consignándose sus características y situación
juridica. CRITICA: Es criticado por los debiles efectos de la
inscripción, insuficiencia para garantizar la contratación
inmobiliaria; la posibilidad de hipotecas tácitas y generales; las
limitadas facultades del Registrador en su función calificadora, la
falta de folio real; la cantidad de actos no sujetos a inscripción.
ESTE SISTEMA DESCANSA SOBRE LA INTERVENCION NOTARIAL DE LA CUAL ES
SIMPLE COMPLEMENTO LA INSTITUCION DEL REGISTRO. EXISTE PUES, EN ESTE
SISTEMA UNA COMPLETA SEPARACION ENTRE LOS PROBLEMAS DE CONSTITUCION
O TITULARIDAD DE LOS DERECHOS REALES Y DE PUBLICIDAD DE LOS MISMOS;
LOS PRIMEROS TIENEN GARANTIA ADECUADA EN LA INSTITUCION NOTARIAL,
LIMITANDOSE EL REGISTRO UNICAMENTE A LOS SEGUNDOS.

SISTEMA ALEMAN.
Sin hacer alusión a sus antecedentes históricos el sistema
alemán está reglamentado en el Código Civil Aleman de 1896; en la
ordenananza Inmobiliaria de 5 de agosto de 1935 y en la Ley de
Jurisdicción Voluntaria de 17 de mayo de 1898. Sus rasgos
fundamentales son: 1) En la constitución, modificación y extinción
de derechos reales en virtud de negocios juridicos invervivos se
distinguen tres elementos: el acto causal o negocio obligacional, el
acuerdo real abstracto y la inscripción; 2) La inscripción es
constitutiva (inscripción y acuerdo real son elementos esenciales
para que se opere la transmisión, constitución o modificación
92
DERECHO SUCESORIO Y REGISTRAL GUATEMALTECO

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jurídica); 3) La inscripción es declarativa cuando la modificación


no se produce por negocio jurídico como en la herencia,
adjudicacioens judiciales. No se precisa del acuerdo real para la
extinción de derechos reales, pues es suficiente una declaración
unilateral del titular registral, seguida de la cancelación del
asiento registral; 4) En los actos inscribibles se adopta el sistema
del numerus clausus, los derechos reales sujetos a inscripcióne
están taxativamente determinados por la ley, sólo estos tienen
acceso al registro; 5) En cuanto al principio de legalidad, el
registrador no puede calificar el acto causal, califica solamente el
acuerdo real, la identidiadd y capacidad de los ogtorgantes, la
aptitud del representante y la naturaleza o carácter del derecho que
se trata de inscribir; (En este sistema la calificación existe pero
limitada al acuerdo real); 6) Para verificar la inscripción es
necesario que esl disponente tenga de previo inscrito su derecho,
sin embargo, existen algunas excepciones: transmisión de derechos
heredados, etc. Existe una presucnión de exactitud del contenido del
registro en cuanto a la legitimación (se presume que al titular
registral le pertence el derecho y puede ejercitarlo); fé pública
(para el tercero que adquiere de buena fe, la presunciñón de
exactitud registral es iuris et de iure, no admite prueba en
contrario); rogación (aunque la inscripción es constitutiva no es
oblighatoria, el registrador salvo excepción actua a peticion de
parte); prioridad (funciona la regla prior tempore pior iure),
especialidad (en virtud de que el registro es llevado por fincas, se
aplica el principio de especialidad en forma escrita. 7)
ORGANIZACION DEL REGISTRO: Las oficinas del regisrtro funcionan por
distritos y están a cargo de funcionarios judiciales dependientes
del Ministerio de Justicia. En este sistema se adopta el sistema de
folio real, en virtud del cual a cada finca se le abre una hoja
especial en que figuran todas las inscripciones relativas a las
mismas fincas. CRITICA: La incecesaria separación entre el negocio
causal y el acuerdo real; la quiebra que sufre el principio de
especialidad; se asegura que la refinada técnica en materia de
conformación de tipos de hipotecas llegó a provocar una exagerada
intensidad del crédito territorial, lo que ha dado lugar a un
perturbador adeudamiento territorial; la debil relevancia del
tercero protegido por la fé pública registral, en la cual se
comprende el tercer adquiriente a título lucrativo.

SISTEMA SUIZO.
Está reglamentado por Código Civil del 1 de diciembre de 1907 y
en ordenanza del registro del 22 de febrero de 1910. Sus rasgos
fundamentales: 1) Está inspirado en el sistema aleman; 2) Aunque se
distingue entre título o acto causal y el acuerdo real, no
93
DERECHO SUCESORIO Y REGISTRAL GUATEMALTECO

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encontramos la desunion que presentan estos elementos en el Derecho


Aleman; 3) el principio de legitimación se fundamenta en la
presunción del derecho y las acciones posesorias solamente
corresponden a la persona inscrita. Esta es una presuncion iuris
tantum, que admite prueba en contrario; 4) la fe publica registral
segun el cual se adquiere la propiedad u otros derechos reales
fundandose de buena fe en una inscripición del registro, será
mantenido en su adquisición; 5) son actos inscribibles solamente los
derechos reales, determinados especificamente en la ley, o sea, se
sigue el sistema numeros clausus; 6) legalidad, la funcion
calificadora del registrador es mucho más amp, pues se extiende al
negocio juridico causal; 7) tracto sucesivo, es un requisito previa
la inscripiciòn de la persona a quien haya de operjudiciar la
inscripción; 7) el princiñio de especialidad funciona rigurosamente;
el orden de prioridad o preferencia se arregla conforme la fecha de
presentación del documento; 8) La rogción se hace efectiva mediante
la petición o requerimiento de inscripción, salvo en ciertos casos
en que se pueden verificar de oficio los asientos; 9) Los registros
funcionan por distritos a cargo de funcionarios cantonales o
conservadores; está ordenada por fincas por el sistema de folio
real; los archivos dee los registros de este tipo, resultan
excesivamente recargados, requiriendo mucha pericia en su manejo y
muy conveniente y amplia instalación. CRITICA: La limitación de
los tipos de derechos numeros clausus; el valor constitutiv9o de la
inscripción haciendo a ésta de carácter necesario y basando la misma
en el elemento causal del título; la protección real y exacta del
trafico jurídico inmobiliario; la debida coordinacion entre catastro
y registro de la propiedad y la implementción de un encasillado en
forma superior al del derecho alemán con lo que se logra claridad y
simplicidad del folio y de los asientos: LA CRITICA ES FAVORABLE.

SISTEMA AUSTRALIANO.
Llamado tambén SISTEMA DEL ACTA DE TORRENS, pues su creador fue
el irlandés SIR ROBERT RICHAR TORRENS que ocupo los cargos de
Director de Aduanas de Australia del Sur y Registrador General. En
este ultimo cargo pudo apreciar las dificultades que presentaba el
régimen inmobiliario ingles en su aplicación en esta colonia. fue
aprobado el 27 de enero de 1858. Se sosteien que el mismo se inspira
en las disposiciones establecidas para el registro naval por la ley
de la marina mercante inglesa, otros que en en el sistema
hipotecario aleman. Sus rasgos fundamentales son: 1)
INMATRICULACION: La inmatriculación es el ingreso de las fincas al
registro y marca el momento de aplicación del sistema. Es una
operaión importante y de las más complicadas. Sin embargo, realizada
la inmatriculación las operaciones posteriores sobre la finca se
94
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simplifican extraordinariaamente. La inmatriculación va precedida de


numerosos trámites que tienden preferentemente a la identificación
de la finca y a la notificación de los interesados con el objeto de
que puedan oponerse a la inscripción. El trámite de la
inmatriculaación tiene el siguiente trámite se solicita al
registrador acompañando el titulo de propiedad, planos de la finca y
una libranza para gastos y honorarios de inscripción; se examina por
los asesores legales y topografos; se notifica la solicitud a los
colindantes y se publican edictos en diarios oficiales y
particulares y si no hay oosicion o esta es rechazada por el
tribunal se procede a la inmatiruclación, redactando previamente el
titulo de propiedad, del que se hacen dos ejemplares, uno se
incorpora al reg9stro como libro del registro y otro que se entrega
al solicitante; 2) El título de propiedad se expide a nombre del
Estado, éste otorga la apropiedad de nuevo, ewesligandose del
anterior titular, este titulo es irrevocable e intachable; el titulo
de propiedad es extendido en pergamino o papel muy fuerte el cual es
expedido a nombre del Estado como si éste entregrara directamente la
pripiedad aludida y respondiera a sus consecuencias, es irrevocable,
anulado en consecuencia de la feurza real de los titulso anteriores,
presenta de un modo sinepgtico los datos descriptivos de la finca y
de los derechos que la afecta; sirve no solo como medida de prueba
sino tambien de soporte a la propiedaden el papel infiltrado; la
acción reindivicatoria contra el titular del certificado de
propiedad no se puede ejercitar mas que excepcionalmente en los
casos de inmatriculación fraudulenta, error en los linderos,
ejeccuíon por acreedor hipotecario o por un arrendador; 3) el
titulo incorpora asi el inmueble mismo, de modo que la tenencia del
titulo equivale a la del inmueble y las negociaciones del mismo
producen los mismos efectos que si se hubieren hecho directamente
con aquel. La función del título de dominio, es pues, análoga a la
que en nueastro derecho tienen los almacenes Generales de
Deposito; la entrega del titulo equivale a la entrega de la
propiedad del inmueble, como consecuencia una vez inmatriculada la
finca las transacciones se realizan con gran facilidad, pues es
suficiente que los contratantes llenen un impreso oficial apropiado
al contrato que se celebre. Enviandolo el registrador junto con el
certificado del titulo y una libranza por el importe de los gastos.
El Registrador jnto con el certificado del titulo y una libranza por
el importe de los gastos. El Registrador previa calificación expide
un nuevo titulo al adquiriente en caso de enajenación o bien hace
constar en el, en su caso, la existencia del gravamen. Cuando el el
propietario quiere enajenar o gravar su finca fuera del territorio
de la colonia obtiene un certificado de la hoja registral
respectiva, cuya expedición cierra el registro pudiendo vender o
hipotecar la finca sin necesidad de inscripción, con tal que se haga
95
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constar al dorso de dicho certificado; 4) El certificado


del titulo produce plena prueba de la existencia y petenencia a
favor del titular inscrito; 5) concede una importante protección al
que adquiere de buena fe confiando en el Reguistro y a titulo
onerso; la inscripcion se impone conforme al princpio de legalidad.
El registrador hace uso de su funcion calificadora,no solo en el
momento de inmatriculación, sino también en los actos posteriores
inscribibles; 6) Para reparar el daño que puede sufrir el verdadero
propietario en virtud de la inatacabilidad de titulo expedido por el
registro, existe un seguro inmohbiliario. El fondo del seguro se va
formando mediante una prima a cargo del que solicita la
inmatriculación y consiste en el dos por millar del valor de la
finca: 7) el registro es llevado por fincas, a cada finca se le abre
una hoja (folio real), por esto rige el principio de especialidad.
Hay un solo reghistro para todo el país a cargo de un registrador,
que es funcionario administrativo; hay un libro-registro que se
forma con ls duplicados de los titutos de dominio que obran en la
oficina; un libro diario donde se anotyan por orden cronolgico los
titulos prsentados y los libros auxiliares. CRITICA: Por la
expoliación que puede sufrir el verdadero propietario debid9o a la
inatacabilidad del titulo, desenvolbimiento de la contratación
inmobiliaria por cauces puramente privados, sin control notarial.
Roca Saste lo considera como propio para los paises coliniales y no
recomenda bles para los paises europeos con grandes complejidas en
las relaciones jurídico reales.

SISTEMA DIFUSIVO:
Es descentralizado, por regiones. Consiste en establecer
Registros en todas las jurisdicciones en donde exista autoridades
locales, bajo la guardia y custodia de Secretarios de los
ayuntamientos o municipalidades.

Este sistema es similar al adoptado por nuestra legislación en


relación al Registro Civil, mcuyo funcionamiento está encargado a
los Secretarios de las Municipalidades, excepto en la capital y en
las cabeceras departamentales en los que el Registrador debe ser
Abogado y Notario.

SISTEMA MEDIO:
Se establecen Registros en las capitales de los Distritos o
Cabeceras Departamentales, con jurisdicciòn sobre todo el
departamento y con supervisión a nivel nacional. también se asimilia
al sistema que quiso adoptar la Constitución Polìtica de la
Republica en su artículo 230, respecto al Registro General la
96
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Propiedad, al establecer que tal Registro deberá ser organizado en


cada departamento o región, que la ley específica determina.

SISTEMA CONCENTRATIVO:
Consiste en reunir en una sola oficina o institución, varias
cabezas de distrito o cabeceras departamentales bajo la misma
organización y con recursos comunes. Quiza los ejemplos en nuestro
medio de este sistema lo constituyan los Registros de Poderes,
Mercantil, y de Propiedad Industrial, pues todos los mandatos, actos
de comercio y de Propiedad Industrial que se verifican en la
República se inscriben en una sola oficina con sede en la capital.
El Registro de la Propiedad actualmente adopta este sistema, aunque
el mandato constitucional es que se rija dicha institución por el
sistema medio.

4.6 Libros que se llevan en el Registro de la Propiedad:


Para realizar su labor es obligatorio para el Registro de la
Propiedad llevar los siguientes libros principales:

De entrega de documentos, de inscripciones, de cuadros


estadísticos, de indices por orden alfabético de apellidos de los
propietarios y poseedores de inmuebles.

Además conforme al artículo 4 del Reglamento del Registro de la


Propiedad se deberá llevar los siguientes libros:

De prendas: común, agraria, ganadera, agrícola, industrial, de


vehículos motorizados, y de prendas de bienes muebles por adquirir;
de propiedad horizontal, de inscripciones especiales; de vehículos
motorizados, de naves y aeronaves, de minas, de concesiones
otorgadas por el Estado para la explotación de cualquier recurso
natural renovable y no renovable, de avisos notariales de
testamentos y donaciones por causa de muerte, así como cualquier
otro necesario para el buen funcionamiento de la institución.

4.7 DEL PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIR UN DOCUMENTO EN EL REGISTRO:


"El interesado presenta el documento junto con su duplicado a
la oficina de recepción de documentos en donde un reloj marcador le
consigna la hora y fecha de presentación tanto al original como al
duplicado. En esta oficina existen tres ventanillas: dos de
recepción de documentos y una de entrega de los mismos. Entre las de
97
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recepción, una de ellas es para atención preferente a los Notarios,


y otra es para el público. La tercer ventanilla está destinada a la
entrega de documentos inscritos o defectuosos. Hay además dos
ventanillas, una para recepción y otra para entrega de
certificaciones. Respecto a la recepción de los documentos solamente
existe un reloj marcador de entrada de documentos. Presentado un
documento por primera vez, la recepcionista hace un cálculo previo
de los aranceles que devengará y cobra el cincuenta por ciento del
mismo. Luego emite recibo en donde consta lo pagado respecto al
arancel, el que se le entrega al solicitante después de anotar en el
libro de entregas el número de presentación de original y copia, y
que es correlativo al recibo o boleta que se entrega al interesado
para efectos de que con posterioridad pueda retirar su documento, ya
sea inscrito o suspendido. Recibidos tales documentos en ambos
registros, por la recepcionista y controlados en el libro de
entregas, los pasa a Secretaria General para que esta distribuya el
trabajo entre los operadores y certificadores, quienes califican el
grupo de documentos que les correspondió en labor de escritorio,
verifican y tasan en forma definitiva honorarios, timbres y demás
impuestos y analizan si cumplen con los requisitos formales que
deben observar los documentos aptos para inscribir. Pasado este
examen de escritorio, procede entonces a confrontar los datos del
documentos a inscribir, con los que le consta al Registro en las
inscripciones practicadas con anterioridad si no se trata de
inscripciones originarias; y si de tal confrontación no surgen
impedimentos para su inscripción, procede a hacerla en el libro
mayor mediante la inscripción de un resumen del acto o contrato en
donde consignará los datos que corresponda. Una vez inscrito y
razonado, el documento pasa al Departamento de Contabilidad para que
se tome nota de Aranceles, impuestos y timbres pagados, hecho lo
cual el Departamento de Contabilidad lo pasa al Registrador para que
autorice tanto la razón de inscrito, como el asiento de inscripción
en el libro mayor. Autorizados así los documentos son pasados a
recepción en donde el original se entrega al interesado y el
duplicado se archiva, por si en el futuro hubiera que verificar o
corregir algún error cometido. Si el documento es suspendido por el
operador lo pasa al Departamento de Contabilidad para que se haga la
devolución del depósito efectuado, cobrándose un quetzal por la
suspensión y este departamento luego lo pasa al Registrador para que
autorice la razón correspondiente que contiene el documento. Hecho
esto, el documento para a la recepción para ser entregado al
interesado. Recibido el documento por el interesado, puede suceder
que éste se allane o acepte la suspensión y corrija los errores u
omisiones mediante escritura adicional. En caso contrario ocursara
al registrador en la via judicial. En este último caso, si la
resolución judicial le favorece, el Registrador estará en la
98
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obligación de revocar la orden de suspensión y proceder a su


inscripción, pero si la misma no le favorece puede apelar, en cuyo
caso, la resolución de ésta última autoridad no tiene más recurso y
debe entonces inscribirse el acto o contrato suspendido, o
suspenderse definitivamente. Cuando a un documento le falten
requisitos, el interesado puede solicitar su inscripción provisional
por treinta días, vencidos los cuales sin haberse corregido el
defecto, la inscripción quedará insubsistente. Sin embargo, el
interesado podrá solicitar de nuevo la inscripción provisional por
otro período igual al de la mencionada inscripción. Una vez
corregidos los defectos se procede a la inscripción definitiva. La
inscripción provisional en Guatemala está regulada COMO ANOTACION
PREVENTIVA y hace las veces de inscripción provisional. La
inscripción en el Registro de la Propiedad puede pedirse por
cualquier persona que tenga interés en asegurar el derecho que se de
inscribir. Si el documento presentado no fuere inscribible o
careciere de los requisitos legales necesarios, el registrador lo
hará constar en un libro especial que se llevará para tales efectos
y en el propio documento, el cual devolverá al interesado,
expresando la hora y fecha de recepción en el Registro, así como la
ley en que se funda para suspender o denegar la inscripción, Los
casos en que se puede pedir están contemplados en el artículo 1149
del Código Civil. El Código Civil no utiliza el término inscripción
provisional, sino por el contrario ANOTACION PRVENTIVA. El artículo
1161 del Código Civil habla de inscripción provisional cuando se
presente un testamento en que se constituya patrimonio familiar, el
Registrador, hará de oficio, anotación provisional sobre los bienes
afectados por el patrimonio, la que se cancelará al hacerse la
inscripción definitiva. Entre los efectos de la anotación
preventiva es que puede convertirse en definitiva y los derechos se
retrotraen a la fecha de la anotación preventiva. POR ELLO LOS
EFECTOS SON UTILES PUES CUANDO SE PRESENTA UN TITULA CUYA
INSCRIPCION NO PUEDE HACERSE DEFINITIVAMENTE POR FALTAS SUBSANABLES,
SE PUEDE SOLICITAR LA ANOTACION PREVENTIVA O PROVISIONAL POR TREINTA
DIAS, AL SER SUBSANADA LA ANOTACION PREVENTIVA SE CONVIERTE EN
INSCRIPCION DEFINITIVA Y SURTE SUS EFECTOS DESDE LA FECHA DE TAL
ANOTACION Y EN ESOS SUPUESTOS EL REGISTRADOR A SOLICITUD ESCRITA DE
QUIEN HUBIERA OBTENIDO CANCELARA LAS INSCRIPCIONES DE FECHA
POSTERIOR. En todos los casos, el registrador pondrá razón al margen
del libro correspondiente de toda cancelación o prórroga de
anotación preventiva que inscriba. LAS ANOTACIONES DE DEMANDA Y
EMBARGO SE CANCELARAN CON SOLICITUD ESCRITA DE LA INTERESADA POR EL
REGISTRADOR DE CONFORMIDAD CON LA LEY."123

123    
MUÑOZ NERY ROBERTO. Ob. cit. página 32
99
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4.8 AUTOMATIZACION DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD:


Como muy bien apunta la Licenciada Ada Redondo Aguilera: "El
Siglo XX ha sido un siglo de profundos cambios y avances
tecnológicos. Nos encontramos en una nueva era, la era de la
información. La era de la infromación se basa en la Infraestructura
Global de la informacion la cual está constituida por la tecnología
y las comunicaciones, elementos que son esenciales para la eficaz
distribución de la información."124

De conformidad con el articulo 1132 del Código Civil: "Cuando


el Registro esté en capacidad de hacero, sustituirá los duplicados
que se indican en este artículo por tomas micro filmicas de los
documentos originales, disponiéndose la forma más apropiada para su
clasificación y conservación."

Por su parte el artículo 3o. del Reglamento del Registro de la


Propiedad, establece que: "En las operaciones registrales se seguirá
el sistema de folio real, el cual podrá ser complementado conforme a
los procedimientos de la técnica moderna, como la computación,
microfilmación y similares".

El Registro de la Propiedad desde hace algunos años ha iniciado


el proceso de modernización institucional y la automatización de sus
procedimientos. La automatización del Registro General de la
Propiedad se basa en un conjunto de componentes de hardware,
software y servicios dentro de un concepto integral, que comprende
el sistema automatizado de las operaciones registrales que son
propias del Registro; los servicios de conservación y almacenamiento
seguro de la información relacionada con loslibros de inscripciones
que se operan en el Registro, a efecto de facilitar su acceso a
través de imágenes; y los servicios de mantenimiento y soporte de la
administración de sistemas, así como el servicio de garantía y
servicio técnico de cada componente.

Este proceso de automatización comprende en cada operación


registral: La verificación de la existencia y calidad del Notario
Autorizante del instrumento público de que se trate; la asignación
de un número de documento y el registro de la fecha y hora de su
presentación al Registro; el cálculo de honorarios (pues debe al
momento de presentarse el documento, cancelarse por lo menos el

124    
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidadc de San Carlos. Epoca XIII. Guatemala, Julio-diciembre
1999. Numero 3. Página 117.
100
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50%); el escáner y archivo en disco ópticos de los documentos


presentados al registro; el reparto equitativo de los documentos a
los operadores del Registro; la inscripción registral del documento
con identificación del operador que lo calificó y el resumen del
estado del inmueble; revisión de todas las inscripciones de dominio
y gravámenes del inmueble objeto de la operación registral,
inscripción del documento presentado y razón registral en el propio
documento. Finalmente, se procede a la firma electrónica de las
inscripciones y razones de los documentos, las cuales quedan
incorporadas al sistema en forma inmediata, definitiva e
inmodificable.

4.8 ORGANIGRAMA DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD:


REGISTRADOR

REGISTRADOR SUSTITUTO AUDITORIA

ASESOR ESPECIFICO

SECRETARIA GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO

CALIFICACION REGISTRAL ASESORIA JURIDICA

OPERADORES TESTAMENTO CONTABILIDAD CERTIFICADORES TESORERIA


INFORMATICA

ARCHIVO SEGURIDAD CARPINTERIA MANTENIMIENTO EXHIBIDORES

4.9 DE LA COMISION DE REFORMA REGISTRAL:


Por Acuerdo Gubernativo 1314-90 de fecha 20 de diciembre de
1990, se creo LA PRIMERA COMISION NACIONAL DE REFORMA REGISTRAL.
Dicho Acuerdo Gubernativo tuvo vigencia hasta el 17 de mayo de 1991,
101
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cuando por Acuerdo Gubernativo 231-91 se creo una nueva Comisión de


Reforma Registral que permaneció hasta el 2 de julio de 1993. Con la
emisión del Acuerdo Gubernativo 317-9 se cambia el sistema de pago
de honorarios al Registrador, haciendo viable el proyecto financiero
de la comisión de reforma registral integrada por delegados del
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, del Instituto
Guatemalteco del Derecho Notarial y por el Registrador General de la
Propiedad. Los miembros de la Comisión desempeñan sus cargos ad
honorem, lo que hace más meritoria su función, no sólo por ser
juristas especializados en la materia, sino también por las
instituciones a las que representan.

Esta comisión tiene como objetivo básico el mejoramiento y la


modernización de los servicios prestados por el Registro de la
Propiedad reuniendo estudios y ejecutando los proyectos que
considere adecuados para lo cual tenderá a unificar los criterios y
dictar las medidas que deban observar los registros a efecto de
alcanzar la modernización de los sistemas y procedimientos
registrales todo lo cual engloba en el programa de reforma de los
registros públicos conocido como REFORMA REGISTRAL. La reforma
registral comprende la modernización de las operaciones registrables
sustituyendo el trámite manual de las inscripciones por el sistema
automatizado, logrando mayor eficiencia y rapidez en el servicio,
así como la preparación de recursos humanos, técnicos y materiales,
en el Registro de la Propiedad, para hacer efectiva la prestación de
los servicios registrales en condiciones eficientes.

4.10 LA JURISPRUDENCIA REGISTRAL.


"Como una fuente del Derecho, puede decirse que es LA
INTERPRETACION QUE HACEN LOS REGISTRADORES DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
REGISTRAL, PARA APLICARLA A TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS
INSCRIBIBLES EN LOS REGISTROS PUBLICOS. Como un addendum se adjunta
la principal jurisprudencia registral creada por el Registro de la
Propiedad desde hace más de veinticinco años en el antiguo Boletin
del Registro. "125

125    
MARROQUIN HERRERA, MARIO STUARDO. ob. cit. página 75.
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INDICE

TEMA NO. 1 DEL DERECHO DE SUCESIÓN 1

1. DEFINICIÓN DEL DERECHO DE SUCESIÓN : 1


1.1 IMPORTANCIA DE LA SUCESIÓN HEREDITARIA : 1
1.2 UBICACIÓN DE LA SUCESIÓN EN EL DERECHO CIVIL GUATEMALTECO : 4
1.3 DEFINICIÓN DE SUCESIÓN MORTIS CAUSA : 7
1.4 ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA 11
1.5 TEORÍAS DE LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA 11
1.6 FUNDAMENTO Y ORIGEN HISTÓRICO DE LA SUCESIÓN HEREDITARIA: 13
1.7 CLASIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA : 14
1.8 PRESUPUESTOS DE LA SUCESION MORTIS CAUSA: 19

TEMA NO. 2 LA REPRESENTACIÓN HEREDITARIA 21

2. REPRESENTACIÓN HEREDITARIA: 21
TEMA NO.3 LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA 24
3.1 DEFINICIÓN DE TESTAMENTO : 24
3.2 CARACTERÍSTICAS DEL TESTAMENTO: 24
3.3 INCAPACIDADES PARA TESTAR : 25
3.4 INCAPACIDADES PARA SUCEDER POR TESTAMENTO : 25
3.5 CLASIFICACIÓN DEL TESTAMENTO : 26
TESTAMENTO MILITAR: 30
TESTAMENTO MARITIMO: 30
TESTAMENTO EN LUGAR INCOMUNICADO: 30
TESTAMENTO DEL PRESO: 30
3.6 FORMAS DE TESTAR PROHIBIDAS POR EL CÓDIGO CIVIL: 31
TESTAMENTO MANCOMUNADO: 31
TESTAMENTO POR COMISARIO O POR MANDATO: 31
TESTAMENTO POR CONTRATO DE SUCESION RECIPROCA: 31

TEMA NO.4 LA SUSTITUCIÓN HEREDITARIA 32

4.1 ORIGEN HISTÓRICO DE LA SUSTITUCIÓN HEREDITARIA : 32


4.2 DEFINICIÓN DE SUSTITUCIÓN HEREDITARIA : 33
4.3 NATURALEZA JURÍDICA 34
4.4 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN HEREDITARIA : 34

TEMA NO. 5 LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 35

5.1 GENERALIDADES : 35
5.2 CONCEPTO DE ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA: 35
5.3 FORMAS DE ACEPTACION: 35
5.5 PLAZO DELA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA: 38
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REGULACION EN EL CODIGO CIVIL GUATEMALTECO: 38

TEMA NO. 6 LA RENUNCIA DE LA HERENCIA 39

6.1 DEFINICIÓN DE RENUNCIA A LA HERENCIA: 39


6.2 SUS EFECTOS : 39
6.3 REGULACIÓN LEGAL : 39

TEMA NO. 7 LOS LEGADOS 41

7.1 DEFINICIÓN DE LEGADOS : 41


7.3 NATURALEZA JURÍDICA DE LOS LEGADOS : 41
7.2 CLASIFICACIÓN DE LOS LEGADOS : 41
7.3 ACEPTACIÓN , REVOCACIÓN Y RENUNCIA DE LOS LEGADOS : 41

TEMA NO. 8 LA DONACIÓN POR CAUSA DE MUERTE 41

8.1 DEFINICIÓN DE DONACIÓN POR CAUSA DE MUERTE : 41


8.2 CARACTERÍSTICAS DE LA DONACIÓN MORTIS CAUSA : 41
8.3 ELEMENTOS DE LA DONACIÓN MORTIS CAUSA : 41
8.4 REGULACIÓN LEGAL : 41

TEMA NO. 9 EL ALBACEAZGO 41

9.1 DEFINICIÓN DE ALBACEA : 41


9.2 CLASIFICACIÓN DEL ALBACEAZGO : 41
9.3 REQUISITOS PARA SER ALBACEA : 41
9.4 FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL ALBACEA : 41
9.5. PLAZO DEL ALBACEAZGO : 41

TEMA NO.10 LA SUCESIÓN INTESTADA 41

10.1 SU FUNDAMENTO : 41
10.2 CASOS EN QUE TIENE LUGAR : 41
10.3 ORDEN DE LA SUCESIÓN INTESTADA : 41
10.4 LA SUCESIÓN MIXTA (PARTE TESTADA E INTESTADA ): 41

TEMA NO. 11 LA HERENCIA YACENTE 41

11.1 DEFINICIÓN DE LA HERENCIA YACENTE : 41

TEMA NO. 12 LA HERENCIA VACANTE 41

12.1 DEFINICIÓN DE HERENCIA VACANTE : 41


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12.2 PROCEDIMIENTO DE LA HERENCIA VACANTE : 41

TEMA NO. 13 LA MASA HEREDITARIA Y LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA 41

13.1 DEFINICIONES 41
13.2 DEFINICIÓN DE PARTICIÓN HEREDITARIA : 41
13.3 REGLAS JURÍDICAS DE LA PARTICIÓN : 41
13.4 PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIÓN HEREDITARIA : 41
13.4 SUSPENSIÓN DE LA PARTICIÓN 41
13.5 RESCISIÓN Y NULIDAD DE LA PARTICIÓN. 41

TEMA NO. 14 EL PROCESO SUCESORIO TESTADO O INTESTADO 41

14.1 DEFINICIÓN DE PROCESO SUCESORIO: 41


14.2 CARACTERISTICAS DEL PROCESO SUCESORIO: 41
14.3 PROCEDIMIENTO DEL PROCESO SUCESORIO: 41

PARTE 41

II 41

DEL DERECHO REGISTRAL GUATEMALTECO 41

1. DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN GUATEMALA: 41

1.1. ORIGEN: 41
1.2 CLASES DE REGISTROS : 41
1.3 CONCEPTO DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD : 41

TEMA NO.2 DEL DE DERECHO REGISTRAL Y SUS PRINCIPIOS 41

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. 41
DEL TERCERO REGISTRAL. 41
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 41
PRINCIPIO DE PRIORIDAD. 41
PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO. 41
PRINCIPIO DE INSCRIPCION. 41
PRINCIPIO DE FE PUBLICA. 41
PRINCIPIO DE CONSENTIMIENTO. 41
PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. 41
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TEMA NO. 3 TEORIA DEL TÍTULO Y MODO 41

TEMA NO. 4 LA FUNCIÓN CALIFICADORA DEL REGISTRADOR 41

4.1 DEFINCION. 41
4.2 NATURALEZA JURIDICA. 41
TEORIA QUE LA ASIMILA A LA FUNCION JUDICIAL. 41
TEORIA QUE LE ADJUDICA UNA NATURALEZA ADMINISTRATIVA. 41
TEORIA QUE AFIRMA QUE ENCUADRA EN JURISDICCION VOLUNTARIA. 41
4.3 EFECTOS DE LA FUNCIÓN CALIFICADORA : 41
4.4 CONCEPTO DE RECURSOS REGISTRALES : 41
4.5 DE LOS SISTEMAS REGISTRALES : 41
SISTEMA FRANCES. 41
SISTEMA ALEMAN. 41
SISTEMA SUIZO. 41
SISTEMA AUSTRALIANO. 41
SISTEMA DIFUSIVO: 41
SISTEMA MEDIO: 41
SISTEMA CONCENTRATIVO: 41
4.6 LIBROS QUE SE LLEVAN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD : 41
4.7 DEL PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIR UN DOCUMENTO EN EL REGISTRO: 41
4.8 AUTOMATIZACION DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD: 41
4.8 ORGANIGRAMA DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD: 41
4.9 DE LA COMISION DE REFORMA REGISTRAL: 41
4.10 LA JURISPRUDENCIA REGISTRAL. 41

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA

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Buenos Aires, Argentina. 1963.

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19. Revista del Registro de la Propiedad. Numero 2. Nueva Epoca. Guatemala 1995.

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Sista,S.A. de C.V. Mexico, D.F. 1991.

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Registral”. Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de
Guatemala. Junio de 1992.

LEGISLACION:

1. DECRETO LEY 106. CODIGO CIVIL VIGENTE

2. DECRETO LEY 107. CODIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL

3. DECRETO 314 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. CODIGO DE NOTARIADO

4. LEGISLACION REGISTRAL. REGISTRO DE LA PROPIEDAD.

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