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La competencia (Clase 1)
El estado está dividido en tres poderes principales, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hoy en
día las teorías modernas del estado han dicho que no se debe hablar de poderes sino que de
funciones porque el poder no se divide. Se hace la misma separación aún en tres con la diferencia
de que se ahora se les llama función, quedando así:
- Poder ejecutivo : función administrativa
- Poder legislativo : función legislativa
- Poder judicial : función jurisdiccional
Así entonces la jurisdicción emana de una de las funciones del estado, el estado es el que tiene
la función de administrar justicia, pero esa función el estado la entrega a los Tribunales de Justicia,
para que ellos ejerzan la jurisdicción.
La jurisdicción consiste en que los tribunales y los órganos que la detentan tienen la facultad para
conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esta jurisdicción la tienen todos los tribunales, sin
importar su rango, sin embargo no todos conocen las mismas materias ni asuntos, esto es lo
relativo a competencia.
Entender que la jurisdicción es un poder del estado y que todos los tribunales tienen la misma
jurisdicción, pero en cambio la competencia es la forma como cada tribunal distribuye los asuntos
sobre lo que va a conocer, es esencial para el estudio de procesal. Algunos autores señalan que
hay una relación de género a especie entre jurisdicción y competencia donde la jurisdicción es el
género y la competencia es la especia
A raíz de lo mismo es que muchas definiciones de competencia, y algunas de ellas muy simples
como por ejemplo la que señala que competencia es la medida de jurisdicción que le corresponde
a cada tribunal.
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(*) En caso de ser preguntado en examen de grado el concepto de competencia se debe iniciar
por el concepto legal señalado en el 108 del COT y luego con los conceptos doctrinarios.
JURISDICCION COMPETENCIA
Clasificación de competencia
Atendiendo a la determinación del tribunal
- Competencia absoluta: esta clase de competencia es la que permite determinar cuál es la
jerarquía del tribunal que conocerá del asunto. Es bueno destacar que es de orden público y
por lo tanto es improrrogable, de modo que la prórroga de la competencia no puede ser de
competencia absoluta
- Competencia relativa: dice relación con determinar qué tribunal dentro de la jerarquía conocerá
del asunto. Puede haber prorroga puesto no es de orden público.
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Atendido a su origen
- Competencia natural: es aquella que tiene un tribunal de acuerdo a las reglas de la competencia
absoluta y relativa
- Competencia prorrogada: es aquella que un tribunal tiene como efecto de la prórroga de la
competencia. El tribunal en principio no es competente, sin embargo las partes son las que le
han dado competencia
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- Competencia contenciosa: hay contienda entre partes, de modo que el tribunal debe resolver
dicha contienda, se caracteriza por haber demanda, demandante y demandado.
- Competencia no contenciosa: es donde no hay conflicto entre partes, de modo que no hay
partes, lo que hay son interesados, de modo que alguien quiere que se pronuncie el tribunal
respecto de una materia determinada, por medio de una solicitud, siendo la parte interesada, el
solicitante. Por ejemplo, cambio de nombre
¿En qué momento un asunto queda radicado? A pesar que la ley no dice nada formalmente, la
doctrina, ya sin discusión en esta materia, señala que se debe distinguir entre asuntos civiles y
asuntos penales.
En materia civil se dice que la radicación se genera cuando la demanda en contestada, algunos
autores señalan que la notificación sería la que radica el asunto, sin embargo, algunos proponen
que ello no es así puesto que aunque esté notificado, la parte aún podría alegar incompetencia,
de modo que se completaría la radicación con la contestación de la demanda. No confundirse
porque nunca está radicada con la demanda
En materia penal se señala que la radicación cabe con la formalización.
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1. Compromiso: se da en los casos en que un juicio que ya está en funcionamiento las partes
deciden llevar el conocimiento del asunto ante un tribunal arbitral y por lo tanto el asunto que
estaba siendo conocido por el 6to tribunal de Santiago (por ejemplo), a mitad de camino pasa
a ser conocido por un juez árbitro, lo que se hace por medio de compromiso
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Reglas particulares de la competencia absoluta
No olvidar que la competencia absoluta sirve para determinar la jerarquía de tribunal que conoce
del asunto. Sus elementos son:
- Cuantía
- Materia
- Fuero
La cuantía.
El artículo 115 del COT señala que la cuantía en materia civil es el valor de la cosa disputada y en
materia penal es la pena que el delito tiene asociado, es decir, la que le corresponde al delito.
En materia civil el tema ha perdido un poco de importancia, puesto que ya no existen los juzgados
de menor cuantía de modo que la cuantía ha ido perdiendo importancia, hoy en día importará más
para el procedimiento que se tratará. Se deberá distinguir:
1. No susceptible de apreciación pecuniaria: en este caso conforme a la ley serán estimados como
de mayor cuantía, por ejemplo materias de estado civil, el cuidado personal de los hijos, etc.
2. Susceptible de apreciación pecuniaria: en este caso para determinar la cuantía habrá que ver
si el demandante acompañó documentos o no acompañó documentos.
a) Si acompañó documentos: la cuantía será el valor que aparezca en esos documentos.
b) Si no acompañó documentos: habrá que volver a distinguir, si la acción intentada es:
i) Acción personal: no olvidar que no acompañó documentos, en este caso será el valor
que el demandante señale en la demanda
ii) Acción real: en este caso será el valor de la cosa disputada, por ejemplo si es una acción
reivindicatoria será el valor de la cosa disputada. Las partes de común acuerdo deberán
señalar el valor, en caso de no hacerlo será el tribunal que por medio de un peritaje fijará
el monto del valor de la cosa disputada.
En materia penal, como ya se dijo la cuantía está asociada a la pena que traiga consigo el hecho
ilícito, particularmente faltas, crímenes y simples delitos.
La materia.
Definida como la naturaleza del asunto controvertido. El derecho chileno divide la materia en dos
grandes ramas, entre materia civil y materia penal; aun cuando puedan haber situaciones en que
se conozca alguna materia especial.
El fuero
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Se define como “la calidad especial que tiene una persona a consecuencia del cargo que ostenta”.
Hoy en día es un elemento que debiera ya descartarse como lo señala el propio presidente de la
Corte Suprema, puesto que rompe la imparcialidad de los tribunales, pues se duda de la manera
en que ejerce justicia el tribunal.
El fuero no es para proteger a la persona que lo tiene sino que para proteger a quien no lo tiene
de modo de generar igualdad de condiciones, entendiéndose que esa igualdad se ve alterada.
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1. Asuntos contenciosos: se deben seguir las siguientes reglas y en el orden en que aquí se
plantean (aprenderlas en este orden):
a) Ver si las partes han o no prorrogado la competencia, en el entendido de que si las partes
la han prorrogado será ese el que conozca del asunto.
b) Ver si para esa materia en particular la ley entrega alguna regla especial.
c) Si no hay regla especial, habrá que analizar si la acción deducida es mueble o inmueble.
d) Si no se pueden aplicar las reglas anteriores, supletoriamente, la ley señala que el tribunal
competente será el del domicilio del demandado
2. Asuntos no contenciosos: las reglas aplicables para asuntos no contenciosos la distribución de
causas se debe efectuar de manera informática recurriendo a un sistema aleatorio, se realizará
en la secretaría del primer tribunal (cuando haya más de uno) y será ahí donde de manera
aleatoria se designe el tribunal que conocerá del asunto. El problema está dado porque el
sistema computacional puedo aun no estar implementado en todos los tribunales del país, en
esos casos, es decir, aquellos que no tengan implementado el sistema computacional aleatorio,
se aplicará la regla antigua del turno, no olvidar que la regla del turno desaparecerá cuando se
pueda implementar el sistema computacional en todo Chile.
En asuntos no contenciosos se aplica la regla de distribución de causas y también con la
prevención de la regla del turno, en los casos en que no exista sistema computacional aplicable.
(*) El turno: institución derogada, sin embargo aún se aplica en lo ya señalado, consistía en que
comenzando el año cada semana había un tribunal que estaba de turno y se partía siempre con
el tribunal donde se encontraba el juez más antiguo y así se iba avanzando hasta el juez más
joven. La problemática del turno era que se esperaba el tribunal que más me convenía o más me
gustaba conforme a la materia que iba a tratar.
En materia penal cuando existe más de un tribunal competente se aplica la distribución de causas,
la cual es realizada por un ente administrativo denominado el “comité de jueces” y es éste el que
distribuye la carga de trabajo entre los distintos tribunales penales.
El comité de jueces es un órgano administrativo compuesto por todos los jueces de competencia
penal (los de garantía y los de juicio oral en lo penal), son ellos entonces los que señalan la
distribución de trabajo.
La prórroga de la competencia
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La prórroga de la competencia está tratada a partir del artículo 181 del COT, la definiremos
señalando que es el acuerdo expreso o tácito en que las partes someten el conocimiento de un
asunto ante un tribunal que no es naturalmente competente.
Cuestiones de competencia
Las cuestiones de competencia se presentan cuando una de las partes reclama la incompetencia
de un tribunal para conocer de un asunto, esto es tramitado como incidente. Por ejemplo, demando
a Gerardo en Santiago, y el sostiene que la demanda debe ser en Valparaíso de modo que él
genera una cuestión de competencia.
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Las cuestiones de competencia se pueden promover de dos maneras, las que son:
1. Vía inhibitoria: es aquella que se promueve ante el tribunal que se cree competente. Por ejemplo
demando a Gerardo en Santiago y él sostiene que debe verse en Valparaíso, de modo que
Gerardo debe plantear la cuestión de competencia en Valparaíso.
2. Vía declinatoria: es aquella que se promueve ante tribunal incompetente (el que está
conociendo del asunto), se promueve como excepción. Es decir, sería, según el ejemplo,
presentar la cuestión ante tribunal de Santiago, para señalarle que ese no es competente.
Contiendas de competencia
Las contiendas de competencia son conflictos que surgen entre dos o más tribunales cuando ellos
reclaman que ambos son competentes, ante lo cual estamos en contienda positiva (los dos alegan
tener competencia). Por ejemplo demando a Gerardo en Santiago y le señala que debió conocer
Valparaíso, y en el caso ambos tribunales señalan que deben conocer del asunto.
Puede presentarse la contienda negativa, que se da cuando ambos tribunales señalan que son
incompetentes.
La contienda de competencia es resuelta por el tribunal de mayor jerarquía, es decir, si se tiene
juzgado de letras A y juzgado de letras B, deberá resolver la Corte de Apelaciones. Si tienen un
mismo superior jerárquico será éste el que resuelva la contienda, en cambio, si tienen distinto
superior jerárquico será el primero que conoció del asunto.
Si tuvieren distinto superior jerárquico, por ejemplo la contienda es entre un juez de letras y la
Corte de Apelaciones, se aplicará el superior jerárquico del que tenga mayor jerarquía, en el
ejemplo, será la Corte Suprema a quien corresponda resolver la contienda.
Jurisdicción
Para iniciar el estudio de la jurisdicción hay que tener presente que existe una estrecha cercanía
entre jurisdicción y competencia, recordar que la jurisdicción es una de las funciones del estado o
de los denominados poderes del mismo.
Jurisdicción como concepto, tenemos la definición de Chiovenda que señala que es la función del
estado que consiste en la actuación de la ley, a través de los órganos investidos para ello, que
interpretan la ley y luego la ponen en práctica.
Carnelutti señala que la jurisdicción es la actividad desarrollada para obtener una justa decisión
de la litis.
De acuerdo al artículo 76 de la CPR podemos señalar que es el poder/deber del estado en virtud
del cual los tribunales, establecidos en la ley pueden resolver conflictos de relevancia jurídica.
Hay un montón de definiciones de jurisdicción, algunas muy simples, como aquella que señala
que jurisdicción es la facultad de administrar justicia.
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Características de la jurisdicción
1. Es un poder/deber del Estado, lo que debe ser visto en dos sentidos. Por un lado es un poder,
puesto que deriva de un poder del estado o función del mismo, que es la función jurisdiccional.
Es un deber, puesto que una vez que los tribunales son llamados a conocer del asunto, tienen
que conocer de ello, esto es conocido como el deber de inexcusabilidad, señalado por el 76
de CPR y 10 del COT insiste en lo mismo
2. La jurisdicción la detentan solo los tribunales establecidos por ley, es decir, los órganos que
tienen jurisdicción son los tribunales, entendiéndose por tales aquellos que están
expresamente señalados por la norma. La CPR reconoce en el artículo 19 Nº 3 que nadie
puede ser juzgado por comisiones especiales.
3. La jurisdicción se ejerce actuando dentro de los límites de la competencia
4. La imparcialidad. No se puede ser juez y parte simultáneamente, de modo que la función de
ejercer jurisdicción recae sobre uno o varios jueces los que deben ser imparciales y ajenos al
conflicto; aquí es donde encontramos las implicancias y recusaciones que son las que
permiten que el tribunal mantenga su imparcialidad.
5. Se ejerce a través del debido proceso, es decir los tribunales deben someterse a la forma que
establece la ley para llegar a la solución de conflicto, reconocido por la CPR en el artículo 19
Nº10
6. La jurisdicción es pasiva, de modo que para que un tribunal conozca de un asunto debe haber
requerimiento de un interesado. El impulso procesal viene desde un tercero, hay excepciones,
como la declaración de nulidad absoluta de oficio, el poder tomar las medidas para proteger
al que está por nacer, etc.
7. La jurisdicción resuelve conflictos de relevancia jurídica, es decir, hay un cuestionamiento en
que se estima que se está vulnerando el ordenamiento jurídico, de modo que un conflicto
domestico que no tenga relevancia jurídica no es resuelto por la jurisdicción.
8. La territorialidad, la jurisdicción dado que es un poder del estado se ejerce sobre los límites
territoriales entendiéndose como tal el suelo, espacio aéreo, mar territorial, ficciones
territoriales, como las embajadas, etc.
9. La jurisdicción es unitaria, es decir, hay solo una y todos los tribunales tienen la misma
jurisdicción.
10. La jurisdicción es indelegable
11. La jurisdicción es improrrogable
12. La jurisdicción resuelve conflictos con autoridad de cosa juzgada, lo que quiere decir que las
decisiones tomadas por el tribunal deben ser respetadas por las partes, y entre las partes
tienen fuerza obligatoria
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Momentos o etapas de la jurisdicción.
Llamados también elementos de la jurisdicción, iter jurisdiccional, momentos jurisdiccionales, etc.,
en el fondo son las etapas o fases que tiene el ejercicio de la jurisdicción. Estos momentos
jurisdiccionales o etapas son conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Reconocido por la constitución política en el artículo 76 y el artículo 1 del COT.
1. Conocer
El mensaje el CPC señala “los hechos varían al infinito” lo que quiere decir que lo que sucede en
la vida diaria es tan variado que no es posible que el juez pueda, previamente, saber que va
pasando. La etapa de conocimiento está reflejada por la relación de los hechos realizada por las
partes (materia civil demanda y contestación y penal la acusación y contestación a la acusación)
y la fase de conocimiento, además comprende las pruebas que avalen los hechos que se han
señalado.
2. Juzgamiento
La etapa más importante, calificada clásicamente como el momento culmine de la jurisdicción.
Aquí es donde el tribunal va a resolver el conflicto, fase reflexiva y analítica de los hechos y pruebas
para ponderar el derecho, el juez interpretará la ley y con todo ello resolverá. Es evidente que la
principal manifestación de esta etapa es la sentencia
3. Ejecución
En esta etapa corresponde a los tribunales realizar lo necesario para el cumplimiento de la
sentencia, conocido como la facultad de imperio que tienen los tribunales, se da principalmente
cuando la sentencia es condenatoria, ahí es donde juega un rol importante la cosa juzgada y la
regla de la ejecución.
El tribunal resuelve con fuerza obligatoria o vinculante a las partes. Esta etapa aparece cuando el
condenado no quiere cumplir voluntariamente, de modo que si se cumple voluntariamente no
existe ejecución.
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2. Limites en cuanto al tiempo
En este sentido los tribunales tienen un carácter permanente y la jurisdicción en tanto no tiene
límite temporal, es decir, no tiene fecha de vencimiento. Los tribunales tienen jurisdicción
permanente
Excepciones: árbitros y los tribunales unipersonales de excepción (ejemplo: Ministro en visita)
Inmunidades de jurisdicción
Asociado con derecho internacional público, señalando que existen ciertas personas que aun
cuando estén en territorio chileno tienen inmunidad, es decir, no pueden ser juzgados por
tribunales nacionales. Por ejemplo: agentes extranjeros, cónsules, ciertas organizaciones
internacionales, etc. Cabe destacar que entre distintos estados, la jurisdicción no se comparte, de
modo que esto puede llevar a “los conflictos de jurisdicción”, que se da en los casos en que dos o
más estados consideren tener jurisdicción al respecto.
Por ejemplo: chileno comete atentado terrorista en Argentina, de modo que ambos estados quieren
juzgar al chileno por el atentado.
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Como concepto podemos señalar que los equivalentes jurisdiccionales son actos procesales
destinados a resolver conflictos de relevancia jurídica con autoridad de cosa juzgada sin necesidad
de recurrir a una sentencia. Tenemos como equivalentes jurisdiccionales:
La transacción.
Tratada en el artículo 2460 del código civil, definiéndolo como un contrato en que las partes
terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual. No lo señala el código
pero la doctrina agrega que deben hacerse concesiones reciprocas.
Elementos de la transacción:
1. Un conflicto que tiene que ser actual o eventual
2. Concesiones reciprocas
3. Para que tenga autoridad de cosa juzgada debe otorgarse por escritura pública. En general la
transacción es un contrato que no es solemne, de modo que para que tenga autoridad de cosa
juzgada debe constar por escritura pública.
(*) Para que una transacción tenga autoridad de cosa juzgada debe haber sido otorgada por
escritura pública; esto se deba a que la transacción no está mencionada como título ejecutivo, en
consecuencia no tiene mérito ejecutivo por sí solo. Lo que tiene mérito ejecutivo es la escritura
pública y en la medida que la transacción sea realizada por escritura pública, la transacción tendrá
el mérito ejecutivo
La conciliación
La definiremos señalando que es el acto jurídico procesal por el cual las partes a iniciativa del juez
logran durante el desarrollo del proceso, ponerle fin. Es el acta de conciliación es el que sirve como
equivalente jurisdiccional, es este acta el que tiene mérito ejecutivo.
La conciliación se caracteriza por ser el juez el que propone las bases de arreglo, de modo que en
esos instantes actúa como amigable componedor.
Las partes no están obligadas a llegar a un acuerdo e incluso no están obligadas a asistir a la
audiencia, lo obligatorio es que el juez las cite a la audiencia.
El avenimiento
Es el acuerdo que logran las partes directamente por el cual ponen término a un conflicto
pendiente. El avenimiento no aparece en la ley, la única mención que hay sobre el avenimiento es
al tratar los títulos ejecutivos y lo menciona como título ejecutivo perfecto.
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Aquí existe un juicio que ya está en desarrollo y sin la intervención del juez las partes llegan a un
acuerdo, el cual después debe ser aprobado por el tribunal para tener autoridad de cosa juzgada.
La aprobación del avenimiento es clave como equivalente jurisdiccional
(*) Diferencia con la transacción: la transacción no requiere aprobación judicial mientras que el
avenimiento si requiere la aprobación. La transacción requiere concesiones reciprocas en tanto el
avenimiento no.
Sentencia extranjera, es equivalente jurisdiccional, pero hay que mencionar el exequátur, hoy en
día a dejado de ser tan relevante, de modo que no es tan necesario mencionarla
Existen otros equivalentes jurisdiccionales, como lo son por ejemplo:
- Mediación
- Suspensión condicional de procedimiento, donde se tiene un acuerdo entre el Ministerio Publico
y el imputado que consiste básicamente en que el imputado reconoce su culpa y el Ministerio
Publico ofrece una menor pena; la suspensión condicional del procedimiento debe ser aprobada
por el juez
- Acuerdos reparatorios, es un acuerdo al que llegan el imputado y victima en que el imputado
ofrece satisfacción económica a la víctima, de modo que si la victima acepta y es aprobado por
el tribunal la responsabilidad penal se extingue, de modo que de no cumplir el acuerdo
reparatorio no renace la responsabilidad penal
- Principio de oportunidad.
Facultades conservadoras
Son aquellas conferidas a los tribunales para que estos velen por el respeto a la constitución y
especialmente la protección a las garantías fundamentales.
Esta facultad se manifiesta por ejemplo, conociendo contiendas de competencia, conociendo de
la acción de protección, conocer de la acción de amparo, conocer de la reclamación de
nacionalidad, entre otras.
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Facultades disciplinarias
Son aquellas conferidas a los tribunales para el resguardo del correcto funcionamiento de la
actividad jurisdiccional. Aquí encontramos por ejemplo instituciones como la queja disciplinaria, el
que el relator deba dar cuenta de las faltas o abusos que hay en el procedimiento, que en materia
penal los abogados puedan ser sancionados por no ir a audiencia o mostrar grave
desconocimiento del derecho
Facultades económicas
Son aquellas conferidas a los tribunales con el fin de mejorar el ejercicio jurisdiccional. Lo que se
busca con las facultades económicas es ordenar a los tribunales, que los tribunales funcionen
mejor y que así en consecuencia la administración de justicia sea más rápida y con menos costo.
Ejemplo de facultades económicas, derecho de cada tribunal a determinar su funcionamiento, los
auto acordados (con ellos los tribunales superiores regulan el funcionamiento de los tribunales
inferiores, pueden ser dictados por ICA o CS. Un auto acordado por ICA afecta solo el territorio
jurisdiccional de dicha corte, en tanto uno dictado por CS afecta a todos)
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Las fuentes indirectas son aquellas que pueden influir en el desarrollo del proceso pero no de
forma directa, aquí encontramos la doctrina y la jurisprudencia
(*) La costumbre no es fuente del derecho procesal
Actos no contenciosos
En los actos no contenciosos no hay un conflicto que se someta a discusión del tribunal. El artículo
2 del COT señala, luego de definir jurisdicción, que también le corresponde a los tribunales en otro
tipo de actos, antiguamente se les denominaba jurisdicción voluntaria.
La doctrina ha dejado de usas la expresión jurisdicción voluntaria, puesto que no hay jurisdicción
y tampoco hay conflicto. Y la expresión voluntaria es criticada porque todo es voluntario, incluso
la demanda es voluntaria.
El artículo 817 del CPC los define indicando que son aquellos que según la ley requieren la
intervención del juez sin que se promueva contienda entre partes.
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es soberano para distinguir si las admite a tramitación o no, ahí el tribunal tiene la prerrogativa de
decidirlo de forma voluntaria.
Acción y pretensión
La pretensión es lo que las partes quieren que el tribunal declare. En materia civil la pretensión
debe estar presente en la demanda. En materia penal la pretensión aparece en la formalización,
Los sujetos pasivos tienen también pretensión que será la contestación respectiva. La pretensión
se mantiene durante todo el juicio y al final el tribunal cuando dicte sentencia se pronunciara
respecto de la pretensión de las partes.
La acción es el medio jurídico por el cual se reclama la pretensión en juicio. La acción está presente
en la demanda y una vez que es intentada en el momento de demandar se agota. La acción es el
respaldo jurídico que la pretensión. Los autores modernos señalan que si no tengo acción no
puedo llevar el asunto ante tribunal.
Los presupuestos procesales que debe tener la acción:
1. El actor debe tener capacidad procesal, es decir, capacidad para comparecer en juicio
2. El demandado debe tener capacidad para comparecer en juicio
3. La acción debe ser presentada cumpliendo las formalidades legales, son aquellas que debe
cumplir la demanda 254 del CPC, puede tener requisitos especiales pero en general son los de
la demanda
4. El tribunal debe ser competente
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Principio de la sedentariedad: no está establecido en un artículo determinado, sin embargo, se
asocia a que cada tribunal tiene un asiento o sede (lugar fijo donde se encuentra el tribunal), de
modo que los jueces no son tribunales ambulante ni itinerantes, de modo que cuando las personas
necesitan concurrir a tribunales, saben dónde se encuentran y así pueden presentar sus
solicitudes. Existen excepciones como en materia penal.
Principio de la especialización: asociado a que los tribunales solo ejercen función jurisdiccional,
por ende son independientes de otros poderes del Estado.
Principio de la gratuidad: el acceso a la justicia es gratuito para los que ventilan sus intereses ante
ella. Es un servicio público, pero no se asocia con los servicios básicos como la luz o el agua que
tiene precio, la función jurisdiccional es gratuita por mandato constitucional, ello no implica que los
profesionales contratados para ejercer la acción deban ser gratuitos.
Principio de inexcusabilidad: asociado a que un tribunal llamado a conocer de un asunto, no puede
evitar conocerlo ni siquiera excusando que no hay normativa legal existente al respecto.
Atendiendo a su composición
Tribunales unipersonales: están compuestos por una sola persona natural, aquí encontramos
jueces de letras en lo civil, jueces de garantía, son los que llamamos juzgados.
Tribunales colegiados: son aquellos que compuestos por una pluralidad de personas naturales, el
ejemplo más simple son la Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Los tribunales colegiados
pueden ser colegiados por cómo están compuesto, sin embargo son unipersonales en cuanto a
cómo funcionan. Hay tribunales que están compuestos por varios jueces, sin embargo actúan
como unipersonales, en un tribunal de familia hay varios jueces, sin embargo cada uno actúa por
sí solo, los que le da la calidad es cómo actúan, no como se conforman; ejemplo de tribunal
colegiado son los TOP.
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(*) En los tribunales colegiados para evitar igualdad de decisiones se establece que deben ser
número impar, generalmente son 3, pero también podrían ser 5.
Corte Suprema
Máximo tribunal existente en el país, denominado históricamente como “Corte de Casación”, lo
que hace referencia a que su principal finalidad ha sido conocer de la casación, sin embargo en
Chile ha sido conocida siempre como Suprema, atendiendo a que es el principal tribunal del país.
Es solo una.
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para la composición de la sala se puede contar con abogados integrantes, sin embargo no puede
haber mayoría de abogados integrantes.
En caso que la Corte Suprema actúe en pleno, con mínimo de 11 miembros, ellos deben ser
ministros, el mínimo no puede ser completado con abogados integrantes
La corte a través de un auto acordado va señalando como se distribuyen los ministros en cada
sala, esa distribución es realizada cada 2 años. Así mismo, en el mismo auto acordado señala que
materia conocerá cada sala, y también es cada dos años.
2. En segunda instancia, por ejemplo: No es común que actúe en segunda instancia, pero sin
embargo se hace de vez en cuando.
a) Apelación por desafuero político
b) Apelación por juicios de amovilidad
c) Apelación deducida de acciones de amparo y protección
d) Etc.
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Chile, cada una de ellas tiene una competencia territorial, y es el artículo 54 del COT, el que señala
donde está ubicada cada corte
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2. Asuntos que conoce en primera instancia
a) Desafueros políticos
b) Acción de amparo
c) Acción de protección
d) Querellas de capítulos, querellas dirigidas contra jueces
(*) Estos asuntos serán conocidos en segunda instancia por Corte Suprema.
En primera instancia:
a) De las causas sobre amovilidad de los ministros de Corte de Apelaciones, estas son las que
se siguen para remover a un ministro.
b) De las demandas civiles contra miembros de corte de apelaciones o fiscales judiciales
c) Las causas de presas, relacionadas con el derecho internaciones y son aquellas en que se
discute si fue legitimo o no legitimo el apresamiento de una nave
d) Cualquier otro asunto que está sometido a conocimiento del presidente de corte por ley.
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b) Delitos de competencia de tribunales chilenos en qué intervengan otros estados
c) Toda otra materia que la ley le entregue para su conocimiento
Subrogación e integración
Esta materia responde a ¿qué sucede cuando faltan jueces o ministros?. La subrogación e
integración son cosas distintas. La subrogación es un concepto que se emplea en un tribunal
unipersonal, y la integración para tribunales colegiados. Ambas figuras caben cuando un juez está
impedido para sus funciones.
La subrogación.
La subrogación es el reemplazo que se efectúa en conformidad a la ley, de aquel juez que se
encuentra inhabilitado para ejercer su ministerio.
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La integración.
La integración es propia de los tribunales colegiados, particularmente de las Cortes. Es conocido
como el reemplazo de alguno(s) de los ministros de tribunales colegiados que se encuentran
impedidos o inhabilitados para desempeñar sus funciones. Acá debemos distinguir entre Cortes
de Apelaciones y Corte Suprema.
1. Corte de Apelaciones
Si se inhabilita un ministro o este está impedido, el (los) ministros impedidos serán reemplazados
por:
a) Otros ministros que no estén inhabilitados
b) Fiscales
c) Abogado integrante
Si la inhabilitación o impedimento afecta a la sala, es decir, han quedado impedidos tantos
ministros que la sala no puede funcionar, en ese caso el conocimiento pasa a otra sala.
Si se encuentra inhabilitada o impedida la corte completa, por ejemplo, por enfermedad en una
corte con 4 ministros, 3 están enfermos, el conocimiento del asunto para a una corte subrogante.
La corte subrogante es otra corte, lo encontramos en artículo 216 del COT, por ejemplo la corte
de Temuco es subrogada por Valdivia.
2. Corte Suprema
Si hay ministros impedidos los ministros inhabilitados serán reemplazados por:
a) Otros ministros que no estén inhabilitados
b) Fiscales
c) Abogado integrante
Si la inhabilitación o impedimento afecta a la sala, es decir, han quedado impedidos tantos
ministros que la sala no puede funcionar, en ese caso el conocimiento pasa a otra sala.
En un caso extremo podría ser que la Corte Suprema quede completamente inhabilitada, pero se
presenta la problemática de que no existe otra Corte Suprema, como si ocurría en Corte de
Apelaciones. En consecuencia, si es la corte completa inhabilitada, la corte de apelaciones de
Santiago será quien subrogara la corte suprema.
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procesales de tribunal por el cual éste se pronuncia sobre las peticiones hechas por los interesados
o le va dando curso progresivo al proceso.
Las resoluciones judiciales, en particular, son:
- Decretos
- Autos
- Sentencias interlocutorias
Más preguntadas
- Sentencia definitiva
Pregunta de examen
Recursos a las resoluciones judiciales en particular
Decretos
Llamados también providencias o proveídos. Estas son las resoluciones judiciales más comunes.
Los decretos tienen por finalidad dar curso progresivo al proceso, o a los autos como lo señalan
los textos (no usar la palabra auto porque tiene otra connotación). Los decretos no se pronuncian
sobre la petición de las partes, es decir, no resuelven nada, sino que dan curso progresivo, van
haciendo avanzar el proceso, ese es su fin principal.
Algunos ejemplos:
a) Traslado
b) Despáchese orden de embargo
c) Vengan las partes a audiencia de conciliación
d) Téngase presente
e) Se accede a lo solicitado
f) Como se pide
g) Etc.
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Cabe recurso de reposición, que es el recurso que ha sido creado para esta clase de resoluciones.
La reposición es un recurso donde el mismo tribunal que ha dictado la resolución es el llamado
enmendarla o corregirla, no hay intervención de terceros.
También podría, excepcionalmente, haber otros recursos como la apelación en subsidio, pero no
es lo común, ya que involucra al superior jerárquico. La apelación subsidiaria puede intentarse
cuando el decreto:
a) Ordena tramites no establecidos en la ley
b) Altera gravemente la sustanciación del juicio
(*) ¿Por qué la apelación va en subsidio? Porque cuando se intenta un recurso en general la
interposición de un recurso no suspende el plazo para interponer otro. En consecuencia si
interpongo reposición y me va mal, el plazo para interponer apelación ya estará vencido.
Autos
Los autos son distintos a los decretos, no confundir unos con otros. Los autos son resoluciones
judiciales que resuelven incidentes sin conceder derechos permanentes en favor de ninguna de
las partes o bien, son también autos, aquellos que resuelven trámites que no sirven de base para
una sentencia
Ejemplo de autos:
- Resolución que rechaza el abandono del procedimiento
- Resolución que acoge el privilegio de pobreza
- Resolución que declara el archivo de la causa (materia penal)
Sentencia interlocutoria
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La sentencia interlocutoria es todo lo contrario a los autos, es decir, resuelve incidentes
estableciendo derechos permanentes en favor de las partes o bien se pronuncia sobre tramites
que sirven de base para sentencia.
De acuerdo a su efecto
Sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio o hace imposible su continuación: como sería por
ejemplo la que acoge el abandono del procedimiento, o la que acoge la litis pendencia.
Sentencias que no ponen fin al juicio ni ponen termino a su tramitación: el juicio continuará en
tramitación, por ejemplo, resolución que recibe causa a prueba, o la citación a oír sentencia.
Pregunta de examen
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¿Cuantas sentencias definitivas puede llegar a haber en un juicio?
Dos, una de primera instancia y otra de segunda instancia. Tomando en cuenta que Chile admite
dos instancias, puede haber en consecuencia 2 sentencias definitivas
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resolución, por ejemplo cálculos, artículos o frases mal puestas, etc. No es considerado recurso
porque no hay agravio y lo notamos porque con este recurso no se corrige el fondo de la sentencia.
Pregunta de examen
Desasimiento del tribunal
Desasimiento = des asir dejar de tener en las manos
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Este recurso puede ser solicitado por las partes, para lo cual no hay plazo de solicitud, o
bien, este recurso se puede implementarlo el tribunal de oficio, para lo cual el tribunal tiene
un plazo de 5 días para intentarlo.
b) Desasimiento en autos y decretos. En principio podemos señalar que en los autos y decretos
no hay desasimiento porque respecto de autos y decretos procede recurso de reposición de
modo que cuando se dicta el auto o decreto y aun cuando esté notificado las partes pueden
solicitar reposición.
De todos modos habrá desasimiento cuando haya expirado el plazo para intentar la
reposición, es decir, cuando el auto o decreto esta firme y ya precluyó el derecho de solicitar
recurso.
Excepciones:
- Recurso de aclaración, rectificación y enmienda
- Incidente de nulidad de todo lo obrado
- Reposición especial (no confundirla con reposición extraordinaria). La reposición especial
se puede intentar contra autos y decretos y no tiene plazo, se puede intentar en cualquier
momento del juicio.
(*) Reposición especial, constituye una excepción al desasimiento, y se habla de ella cuando la
parte sostiene que han surgido nuevos antecedentes y que en virtud de los mismos el tribunal
debe modificar la resolución que ya estaba dictada.
En los autos y decretos no cabe la reposición extraordinaria, ésta solo es aplicable a sentencias
interlocutorias o definitivas. La reposición especial es la que es aplicable a autos y decretos. Hay
una parte de la doctrina que señala que en virtud de la reposición especial no hay desasimiento.
El desasimiento es un tema preguntado, pero desde el entendimiento. ¿Por qué no puede haber
reposición en una sentencia definitiva? La respuesta está dada aquí ya que respecto de las
sentencias definitivas hay desasimiento del tribunal, de modo que se desentiende de la sentencia
y si necesitamos intentar un recurso o modificar la misma sentencia, debe ser realizada por otro
tribunal.
Entonces ¿por qué puede hacerse eso respecto de sentencias interlocutorias? Porque en la
sentencia interlocutoria la ley señala expresamente la procedencia de reposición y es por eso que
es necesario que la reposición tenga texto expreso. Porque si no hay y al notificarse la sentencia
interlocutoria, se entiende que se produce desasimiento del tribunal.
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Cosa juzgada formal: diremos al respecto que tiene dos características esenciales, por un lado
permite exigir el cumplimiento de lo exigido por el tribunal (acción de cosa juzgada) y por el otro la
cosa juzgada formal impide renovar la discusión en el mismo proceso, pero podría hacerse en un
proceso posterior, por ejemplo la renovación de la acción ejecutiva.
Cosa juzgada material o sustancial: esta es la más conocida, es la que más se reconoce. Es la
regla general y consiste en que por un lado autoriza a exigir el cumplimiento de lo resuelto y por
otro lado impide renovar la discusión en el mismo proceso o en otro posterior, es decir, lo que está
resuelto por el tribunal no se puede volver a discutir.
Cosa juzgada sustancial provisional: esta al igual que la anterior permite exigir el cumplimiento de
lo resuelto por el tribunal y también impide renovar la discusión, pero permitiría eventualmente
revisar la sentencia si es que cambian las condiciones, de modo que de varias éstas lo que se
resolvió por el tribunal se pueda volver a analizar. Por ejemplo, en familia, alimentos y cuidado
personal, el ejemplo más claro y entendible.
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Excepción de cosa juzgada: segundo efecto de la cosa juzgada, este es el efecto más conocido,
y se entiende por excepción de cosa juzgada es aquel en virtud del cual ya no puede volverse a
discutir la cuestión que ha sido objeto del fallo, siempre y cuando se de la triple identidad.
Características de la excepción.
1. No opera de oficio, sino la parte interesada debe solicitarla
2. Para que opere debe ocurrir la triple identidad, es decir, identidad legal de parte (no se pueden
repetir las partes del juicio), hablar de identidad legal no tiene que ver con la física, recordar
que si fallece, tampoco se puede a los herederos; identidad legal de objeto, es decir, del
beneficio jurídico que se reclama, no pedir otra vez lo que ya se ha pedido; y por último la
identidad legal de causa a pedir, es decir, el fundamento jurídico invocado en juicio. (no se
puede volver a intentar la misma acción)
3. Emana de toda clase de sentencias, sin que la calidad de sentencia importe para ello.
4. Se manifiesta a través de, (hay distintas maneras de cómo invocar la excepción):
a) Como excepción dilatoria (no es una excepción dilatoria sino que es perentoria, pero se
puede hacer valer como dilatoria, es de las llamadas mixtas)
b) Como excepción perentoria al contestar la demanda
c) Como excepción perentoria durante el transcurso del juicio, puesto que es una excepción
calificada como anómalas, es decir, es una excepción tiene un tiempo mayor de intento
d) Se puede intentar como fundamento de recurso de apelación
e) Como fundamento de casación en la forma
5. No tiene plazo para ser intentada
Pregunta de examen
¿Cuándo una sentencia queda ejecutoriada?
El tribunal dicta sentencia definitiva (podría ser también interlocutoria), lo primero que hay que
hacer es analizar si respecto de la sentencia proceden o no recursos.
- No proceden recursos: la sentencia queda ejecutoriada con la notificación
- Proceden recursos: hay que volver a distinguir entre:
a) Se intentaron recursos: habrá que esperar la tramitación completa del recurso y quedara
ejecutoriada cuando señale “cúmplase”
b) No se intentaron recursos: la sentencia quedara ejecutoriada al vencimiento del plazo
para intentar el recurso.
(*) Si se trata de una sentencia definitiva, hay que solicitar al secretario del tribunal que certifique
el transcurso del plazo, ahí entonces queda ejecutoriada. En las demás resoluciones solo basta
con el vencimiento del plazo
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¿Qué significa que una sentencia cause ejecutoria?
Las sentencias que causan ejecutoria con aquellas sentencias respecto de las cuales se puede
pedir el cumplimiento a pesar de que haya recursos pendientes, es decir, a pesar de aun no estar
ejecutoriada, por ejemplo una sentencia definitiva en la que se ha deducido apelación en el solo
efecto devolutivo, lo que significa que el juicio va a continuar su cumplimiento, para que se
suspenda debe haber efecto suspensivo.
Plazos
En materia de plazos procesales inicialmente hay que aplicar las reglas del código civil
contemplados en el título preliminar específicamente en los artículos 48, 49 y 50 del CC.
Definiremos el plazo, para efectos procesales, como el espacio de tiempo fijado por la ley, por el
juez o por las partes para el ejercicio de una facultad o para llevar a cabo un acto jurídico procesal.
Atendido su extensión
- Plazo de horas: hay varios en materia procesal penal, por ejemplo el juez de garantía tiene un
plazo de 24 horas para resolver las presentaciones escritas
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- Plazo de días: son la regla general en materia procesal
- Plazo de meses: por ejemplo el abandono del procedimiento en materia civil, son 6 meses
- Plazo de años: por ejemplo, el cumplimiento incidental del fallo el plazo para pedirlo es un año
Comparecencia en juicio
La comparecencia en juicio se puede tomar en sentido amplio o restringido. En sentido amplio es
el concurrir a la presencia del tribunal, lo cual lo puede hacer cualquier persona, en definitiva,
puede concurrir por cualquier razón, y en sentido estricto, lo que denota el comparecer en el
tribunal pero para ejercer alguna actividad técnica o jurídica donde se representen los intereses
de otra persona, conocido en términos latinos como el “ius postulandi”, es decir, el derecho de
concurrir a tribunales en representación o asumiendo la defensa de otro.
Esto nos lleva al estudio del patrocinio judicial y del mandato judicial, su gran diferencia esta dada
porque el patrocinio está vinculado con la estrategia jurídica, es decir el que patrocina va a delinear
como defendemos en juicio a otra persona; el mandado judicial tiene que ver con la representación
de otra persona en juicio, el actuar por otro o a nombre de otro, el mandato es conocido
vulgarmente al “poder” en el “patrocinio y poder”
Patrocinio judicial
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El patrocinio está vinculado con la estrategia jurídica, es decir, el que patrocina va a delinear como
defender en juicio a otra persona. Lo definiremos como el contrato solemne por el cual los
interesados encomiendan a un abogado la defensa de su pretensión ante los tribunales de justicia.
Mandato judicial
Tiene que ver con el actuar en nombre de otro, es también conocido vulgarmente “poder”. Se
define como el contrato solemne en virtud del cual una persona otorga a otra, facultades suficientes
para que la represente ante los tribunales de justicia
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¿Quién puede asumir el mandato judicial?
a) Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión
b) Estudiante de la carrera de derecho desde tercer año hasta 3 años luego del egreso
c) Estudiantes que estén realizando la práctica profesional. En este caso el desarrollo de la
práctica solo les concede la facultad para las causas de la corporación de asistencia judicial
d) El procurador del numero
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La agencia oficiosa
Se presenta cuando una persona concurre o comparece en juicio asumiendo la representación en
juicio sin que haya patrocinio ni mandato.
Luego de que el agente actúe no es ratificado, habrá nulidad de todo lo obrado y la fianza se
pierde, es decir, lo que se ha dejado como caución se pierde.
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5. Sirven para producir ciertos efectos particulares, por ejemplo, interrumpir la prescripción
Tipos de notificaciones
Son importantes para el estudio de examen de grado, sin embargo las mas preguntadas en
examen las tres primeras
- Notificación personal
- Notificación subsidiaria, artículo 44
- Notificación por cedula
- Notificación estado diario
- Notificación por aviso
- Notificación tacita
¿Quién la practica?
La regla general es que la va a efectuar el receptor, pero excepcionalmente existen otros
funcionarios que realicen dicha notificación, por ejemplo funcionarios de registro civil, funcionarios
de notaria, secretario del tribunal, funcionarios de orden y seguridad (Carabineros, PDI, etc.) o
gendarmería en caso de personas privadas de libertad.
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¿Cuándo procede notificación personal?
1. Cualquier resolución que el tribunal estime necesario
2. La primera resolución que se dicta en juicio a la parte que se verá afectada, también se le
notifica personalmente
3. Cuando la ley lo exija, por ejemplo, la cesión de derechos hereditarios
Notificación subsidiaria o notificación del artículo 44: responde a la pregunta ¿qué hacemos
cuando hay que notificar personalmente, pero no se encuentra a la persona?, esta notificación es
subsidiaria de la notificación personal, de modo que reemplaza la misma.
Requisitos de la notificación
1. Las búsquedas, es decir, el receptor debe dejar constancia de que se han realizado al menos
dos búsquedas en días y horarios distintos, siendo estas búsquedas realizadas, o en el lugar
donde la persona vive o donde la persona trabaja.
2. El propio ministro de fe en el estampado en que se han hecho las búsquedas se debe declarar
que la persona se encuentra en el lugar
3. Con los dos primeros requisitos, debe haber autorización del tribunal, es decir, se debe
solicitar notificación por el 44 al tribunal y el tribunal debe autorizar dicha forma de notificación
¿Quién la practica?
Solo el receptores, sin embargo, hay jurisprudencia que señala que si no hubiere receptor en el
territorio jurisdiccional, solo en esos casos lo podría realizar un funcionario de notaria o un
funcionario de registro civil.
La ley de tramitación electrónica realizo una pequeña modificación donde se decía que el receptor
debía “pegarlo” en el expediente, hoy se señala “agregado”, porque ahora se escanea y se sube
al sistema, la idea es la misma.
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¿Cuándo procede?
Procede en los mismos casos en que procede notificación personal, pues hay que tener presente
que es subsidiaria de la misma.
Notificación por cedula: es aquella que consiste en la entrega, a cualquier persona adulta que
se encuentre en el lugar, de la copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su
acertada inteligencia (partes en el juicio, materia, rol de la causa, etc.)
Todos estos documentos son entregados en un sobre, ese sobre se llama cédula por eso la
notificación se le llama “por cédula”, en la práctica generalmente no va en sobre, sino más bien
corcheteados.
¿Quién la practica?
Solo el receptor y la jurisprudencia no se ha abierto al debate de otros funcionarios que pudieren
realizarla
¿Dónde se practica?
Se practica en el lugar en que la persona vive o en el lugar en que ejerce su actividad económica.
En todo caso al igual que la notificación subsidiaria se le entrega a cualquier persona adulta que
se encuentre en el lugar, y de no haber nadie, se deja en un lugar visible.
¿Cuándo procede?
a) Sentencias definitivas de primera o única instancia. (Las de segunda instancia se notifican por
estado diario)
b) La resolución que recibe la causa prueba, en todos los procedimientos (sumario, ejecutivo,
ordinario, etc.), con excepción de los incidentes, porque en ello se notifica por estado diario
c) Toda resolución que ordene concurrencia personal de las partes, por ejemplo, la que las cita a
conciliación, la que las cita a absolver posiciones.
d) Toda resolución que ordene concurrencia de terceros, peritos, testigos, etc., deben notificarse
por cedula
e) Cualquier resolución que se dicte luego de 6 meses sin que haya habido ninguna resolución.
Juicio detenido en términos tales que no se ha dictado ningún tipo de resolución
f) Toda vez que el tribunal lo ordene, a menos, que la notificación deba ser personal, porque ella
no puede ser reemplazada por una por cédula.
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La notificación por el estado diario, es la más común puesto que opera toda vez que no haya
otra manera señalada por ley para notificar. Es bastante simple y consiste en informar
públicamente que en tal causa, indicando rol y partes, se han dictado una cantidad de
resoluciones. Hoy en día con la ley de tramitación digital se ha señalado que la notificación por el
estado diario se efectúa digitalmente, en la página del poder judicial diariamente se contendrá el
estado diario de todos los tribunales, de manera que ya no hay que ir al tribunal físicamente. Se
indica además en la ley que en la página web del poder judicial la notificación estará vigente al
menos por 3 días.
En las carpetas electrónicas se debe dejar constancia de haberse notificado por el estado diario,
la idea es que al notificarse por el estado diario de manera electrónica se pueda acceder de
inmediato a la resolución, tanto así que si por problemas técnicos de la página del poder judicial
la resolución no se puede visualizar, puede (se debe solicitar) quedar nula, nuevo artículo 50 del
CPC.
(*) Las notificaciones recién vistas, las primeras cuatro, son las más preguntadas en examen de
grado
La ley no señala expresamente causales propias de cuando procede, pero uno podría señalar dos
grandes casos:
- Cuando a quien se quiere notificar no es hallada, no confundir con la subsidiaria del 44.
- Cuando las personas a quienes se quiere notificar son muy elevadas en cuanto al número.
Las notificaciones por avisos deben ser solicitadas al tribunal y además fundamentar, es decir, el
tribunal actúa con conocimiento de causa
La notificación tacita es aquella que sin haberse practicado notificación en forma legal, la parte
realiza cualquier diligencia que supone haber sido notificado. Es importante porque cuando uno
se da tácitamente por notificado no se puede alegar falta de emplazamiento.
Juicio Sumario
Procedimiento de aplicación general, aun cuando lleva algunas modificaciones con la reforma
procesal civil o bien se deje de utilizar. Surgió como una alternativa al procedimiento ordinario,
puesto que este último es muy largo de modo que la alternativa surge para aquellos casos en que
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se requiere una tramitación menor en cuanto a tiempo, hoy en día sigue siendo demoroso al
compararlo con otra clase de procedimientos.
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Si el procedimiento se sustituye queda sustituido desde ahí en adelante, pero lo obrado
anteriormente se mantiene, es decir, no se parte el juicio nuevamente, sino que se continúa con
su tramitación.
2. Partimos en sumario y se quiere cambiar a ordinario
La razón podría ser la necesidad de deducir medios de prueba más complejos, otro motivo podría
ser el que se necesite por parte del tribunal mayor dedicación para repasar el asunto
Se pide en la audiencia de conciliación y contestación, en el fondo también es excepción dilatorio,
solo que en juicio sumario, las excepciones dilatorias son solicitadas en audiencia, tiene la
particularidad de que esta excepción en particular debe ser resuelta de inmediato. La resolución
que acoge o rechaza la sustitución es apelable. Y de acogerse lo obrado se mantiene
Clasificación del procedimiento sumario (Clase 8)
Procedimiento sumario general encabezado 680, es el que corresponde de ser aplicado cuando
el demandante o demandado alega que la tramitación del juicio debe ser rápida para que la acción
sea eficaz, no son casos puntuales sino que son todos aquellas situaciones en que se requiera
tramitación rápida. Queda entregada a la intención de las partes.
Este procedimiento general es susceptible de sustitución de procedimiento
Procedimiento sumario especial artículo 680 en el desglose, es aquel que corresponde para ser
aplicado en los casos que expresamente lo señala la ley. No está la alternativa de sustitución,
debe ser sumario especial siempre. Algunos ejemplos son juicio de cobro de honorarios, juicio de
reposición de guardadores, precario, entre otros.
En el mismo artículo se señalan más ejemplos, que no son taxativos, el artículo señala será
sumario especial todo aquel caso que la ley señale que se deba proceder breve y sumariamente.
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se escanean y se ingresan e incluso el patrocinio y poder también se puede hacer de forma
electrónica por medio de la firma electrónica avanzada.
3. El emplazamiento
¿Cuándo es la audiencia? Para saber cuándo es la audiencia hay que distinguir:
a) Si el demandado es notificado en la misma comuna que sirve de asiento al tribunal, la
audiencia será al 5to día hábil
b) Si el demandado es notificado en distinta comuna, sigue siendo al 5to día hábil
c) Si es notificado en distinto territorio jurisdiccional, ahí será 5 días + tabla de emplazamiento
4. La audiencia
Se le puede denominar audiencia, comparendo, audiencia de conciliación y contestación,
audiencia de discusión, etc., no hay preguntas sacramentales. En la audiencia o comparendo hay
que distinguir varias situaciones que se pueden dar:
- Concurren ambas partes: comienza exponiendo el demandante quien se limita a señalar
argumentos básicos de su demanda pidiendo al tribunal que su demanda sea acogida a
tramitación. Luego le corresponde el turno al demandado, quien podrá
i) Allanarse: en el fondo el juicio se terminará con dictación de sentencia
ii) No puede reconvenir
iii) Contestar: el demandado acompaña un escrito ingresado el mismo día del comparendo
donde contesta la demanda y lo que se hace en audiencia es resumir y señalar los puntos
clave de su contestación, pudiendo incluso oponer excepciones. En el juicio sumario, las
excepciones dilatorias y perentorias van todas juntas, y serán resueltas cuando el tribunal
dicte sentencia definitiva. Sin embargo hay dos casos especiales, o excepciones, que si se
oponen acá se deben resolver de manera inmediata:
a) Sustitución de procedimiento
b) Incompetencia del tribunal
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Luego de lo anterior el tribunal hace el llamado a conciliación. El tribunal propone las bases de
acuerdo. De haber conciliación termina el juicio, recordar que la conciliación es un equivalente
jurisdiccional. Si no hay conciliación, el tribunal debe ver si recibe la causa a prueba o se cita a oír
sentencia.
- Concurre solo demandante: la audiencia se lleva a cabo, el demandante abre la audiencia y
el señalará lo pertinente de su demanda y dado que no está presente el demandado queda
declarado rebelde.
Consecuencia de la rebeldía:
i) Se entiende que hay contestación ficta, por la sola disposición de la ley se entiende que se
está oponiendo a lo señalado por del demandante
ii) De aquí en adelante todas las notificaciones se harán por estado diario
iii) Como consecuencia de la rebeldía el demandante puede solicitar al tribunal que acceda
provisionalmente a la demanda, para que esto proceda deben cumplirse los siguientes
requisitos:
a) Rebeldía del demandado
b) Solicitud del demandante
c) El demandante debe solicitar argumentos plausibles para solicitarlo.
Si el tribunal se opone no hay nada que hacer, en cambio sí acoge la solicitud desde la notificación,
el demandado tendrá un plazo de 5 días para oponerse, si no se opone la resolución queda firme
y por ende se entiende que se ha accedido provisionalmente a la demanda. Si se opone, el tribunal
cita a una nueva audiencia, y en esta nueva audiencia solo se va a discutir sobre si se accede o
no provisionalmente a la demanda
- Concurre solo el demandado: la doctrina y la jurisprudencia han señalado que la audiencia se
realiza igual, si el demandante va o no va no es relevante, lo importante es que asista el
demandado, de modo que ahí podrá tomar todas las alternativas ya señaladas
(*) Tener presente que el llamado a conciliación se produce aunque solo asista una persona,
independiente de que no se pueda llegar a acuerdo por falta de partes.
- No va nadie: en este caso se debe solicitar una nueva audiencia, pero no hay mayores
consecuencias.
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dos primeros y cabe la posibilidad de que pueda haber termino probatorio especial y también
termino probatorio extraordinario.
Cabe destacar que el término probatorio es fatal para todos medios de prueba.
Vencido el término probatorio o si no hubo, el tribunal cita a las partes a oír sentencia
7. Sentencia
Mismos requisitos que la sentencia del juicio ordinario (artículo 170), los que serán vistos más
adelante. El plazo de 10 días señalado anteriormente es un plazo dirigido al tribunal, por lo tanto
no es fatal, y si el juez se demora más de 10 días en dictar sentencia no es relevante.
Respecto de los recursos que recaen sobre la sentencia, se rigen por las reglas generales, en
consecuencia habrá apelación o será susceptible de casación siempre que cumpla con los
requisitos.
La apelación tiene la particularidad de que si apela el demandante la apelación se concede en
ambos efectos, en cambio sí apela el demandado, la apelación se concede en el solo efecto
devolutivo.
Juicio ordinario
Conocido también como juicio ordinario de mayor cuantía.
Características
1. Regulado en el libro II del CPC comenzando en el 253
2. Es un procedimiento escrito, íntegramente escrito
3. Procedimiento desconcentrado, lo desconcentrado debe ser entendido en el sentido de que
todo lo que puede pasar en un juicio, puede pasar en el juicio ordinario, están todas las etapas
4. Procedimiento de lato conocimiento, el tribunal tomo conocimiento de todas las situaciones que
ocurren en el procedimiento, lo que lo hace durar varios años
5. Procedimiento de primera instancia tomando en cuenta que todas sus resoluciones son
apelables, sobre todo la sentencia definitiva
6. Procedimiento supletorio, puesto que al no haber otro procedimiento aplicable se aplica
procedimiento ordinario
7. Procedimiento declarativo, es decir, el demandante solicita que se le reconozca un derecho
8. Se puede dividir claramente en tres etapas, la doctrina moderna señala que podrían ser 4.
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8. Período de discusión: etapa en que las partes promueven sus pretensiones, demanda,
contestación, replica y duplica
9. Período de conciliación: esto aplica a aquellos que consideran que hay 4 etapas, trámite
obligatorio de que el tribunal debe llamar a conciliación entre las partes
10. Período probatorio: etapa asociada a la entrega de pruebas
11. Período de sentencia: etapa en la que el tribunal tomara su decisión respecto del asunto
controvertido
La demanda.
No tiene concepto legal, en consecuencia diremos que es el acto jurídico procesal hecho por el
actor (o demandante) por el cual este solicita al tribunal que éste se pronuncie respecto de las
acciones sometidas a su conocimiento.
Requisitos de la demanda
1. Requisitos comunes a todo escrito. Estos requisitos comunes a todo escrito ha sufrido una
variando con la incorporación de la tramitación digital, señalando que la demanda ingresa a
la oficina electrónica por el abogado o mandatario por medio de la clave única. También hay
que señalar que ya no existe la carga de acompañar tantas copias como partes hay en juicio,
eso ya no es necesario puesto que no hay carpeta física
2. Constitución de patrocinio y poder, a menos que hubiere sido constituido en un acto previo
(ya estudiado en clases anteriores). No olvidar que la ley de tramitación electrónica a agregado
la posibilidad que se constituyan por medio de firma electrónica avanzada
3. La demanda debe contener los requisitos propios de la demanda contenidos en el 254 del
CPC. Estos son:
(Pregunta de examen)
¿Cuáles son los requisitos de la demanda?
a) Designación del tribunal: corresponde señalar la categoría del tribunal por ejemplo, S.J.L.
de X comuna.
b) Individualizar al demandante, nombre, domicilio, profesión u oficio y si se actúa por
representante que clase de representante es, etc.
c) Individualización del demandado
d) Exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya
e) Peticiones concretas “enunciación clara y precisa de las peticiones que se someten al fallo
del tribunal” es decir, en el fondo el petitorio.
Pregunta de examen
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¿Qué sucede si se omiten los requisitos?
Omisión de cualquiera de los 3 primeros, el tribunal está facultado para no dar curso a la demanda,
de oficio.
Omisión de cualquiera de los 5 requisitos, en este caso el demandado podría intentar ineptitud de
libelo, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que la en cualquiera de los casos para que
provoque o ineptitud de libelo o que el tribunal de oficio no de curso a la demanda deben ser
cuestiones que hagan ininteligible la demanda
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otra persona, aquel tercero que se ve perjudicado señala “que me demande”, de modo que el
que dice tener el derecho tendrá plazo de 10 días para demandar, si no lo usa, se pierde el
derecho. Este plazo se puede ampliar a 30 días
4. Artículo 474, reserva de acciones en el juicio ejecutivo: en el juicio ejecutivo no hay demanda
reconvencional, entonces por ejemplo me demanda Felipe, por tener un título ejecutivo donde
consta que le debo 3 millones de pesos, yo en juicio digo que Felipe también me debe 3
millones de pesos, el punto está en que no tengo como demostrarlo ejecutivamente, entonces
no puede defenderme en juicio ejecutivo, alegando por ejemplo compensación. La ley me da
la facultad de que en juicio ejecutivo anuncie que demandaré en juicio declarativo para que
se reconozca mi derecho y con eso frustrar la acción ejecutiva. La gracia de esta reserva de
derechos es que cuando la sentencia ejecutiva salga condenatoria la liquidación queda
suspendida en espera de ver lo que ocurre con el juicio declarativo que se intentará por
separado. Pero el que hizo la reserva de acciones tiene 15 días para demandar el juicio
declarativo, que de no hacerlo se liquidaran según las reglas generales
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La notificación
La demanda normalmente se notifica de manera personal, pero no porque la demanda deba ser
notificada personalmente, sino que por ser la primera actuación del juicio, si al demanda no es la
primera actuación del juicio la demanda será notificada por el estado diario.
Esta notificación es importante porque desde la notificación empieza a correr el término del
emplazamiento. La notificación valida de la demanda constituye el primer elemento del
emplazamiento.
Efectos de la notificación
Una vez notificada la demanda se producen los siguientes efectos:
1. Interrupción civil de la prescripción
2. Comienza a correr el termino de emplazamiento
3. Se pueden oponer, desde este momento, excepciones dilatorias
4. Se entiende perfecta la relación jurídico – procesal
El emplazamiento
Definido en doctrina como la oportunidad procesal que tiene el demandado para defenderse. El
emplazamiento está compuesto por dos elementos, que son la notificación legal de la demanda y
el transcurso del término de emplazamiento (tiempo). Se supone que dentro del término de
emplazamiento es el momento en que el demandado debe tomar alguna de las actitudes que
puede adoptar.
(*) Transcurso del tiempo = término de emplazamiento
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c) El demandado ha sido notificado en distinto territorio jurisdiccional: en este caso el termino
será de 15 días + 3 días + tabla de emplazamiento
(*) La tabla de emplazamiento es realizada por la Corte Suprema, cada 5 años, se toman en cuenta
distancias y facilidades que existan para llegar al lugar. La ley de tramitación digital no hizo grandes
modificaciones, pero señala como obligación para el poder judicial de que la tabla de
emplazamiento debe encontrarse en el portar del poder judicial, entendiéndose que la tabla de
emplazamiento vigente será la que se encuentre en dicho portal.
Allanarse: significa que el demandado acepta las pretensiones del demandante, lo que implica que
no entra en la controversia, es decir, le encuentra la razón al demandante. Cabe destacar que
para tomar esta actitud el mandatario judicial debe tener facultad especial expresamente otorgada
en el mandato.
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Una vez que se allana el demandado, el juicio continúa, no termina. Vendrá replica, duplica pero
no habrá conciliación puesto que no hay controversia por tanto no hay nada que ponerse de
acuerdo y tampoco habrá termino probatorio por no haber hechos controvertidos.
No hacer nada: conocido como la rebeldía del demandado, consiste en dejar pasar todo el término
del emplazamiento sin hacer nada. Los efectos que produce la rebeldía son:
1. Se entiende que existe contestación ficta, es decir, se entiende que el demandado ha
contestado la demanda y en ella se opone a todo lo expuesto por el demandante
2. Toda notificación al demandado le será hecha por el estado diario, sin importar como
debiera notificársele, por no haber actuado en el término del emplazamiento todo se le
notificara por estado diario
3. El demandado puede concurrir al juicio en cualquier momento, no queda fuera del juicio,
de modo que aparezca cuando aparezca debe respetar todo lo obrado anteriormente
Excepciones dilatorias
No tiene concepto legal, sin embargo diremos que son aquellas que pretender retardar la entrada
a juicio corrigiendo vicios de procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. Es decir, no
se cuestiona la pretensión del demandante, sino que señalamos que el procedimiento tiene
algunos vicios que deben ser corregidos antes de continuar.
Oportunidad para deducir excepciones dilatorias: en juicio ordinario las excepciones dilatorias
deben oponerse dentro del término de emplazamiento pero antes de contestar la demanda. De
modo que si contesté la demanda no se pueden oponer excepciones. Esto no significa que en un
mismo escrito oponga excepciones dilatorias y contestar (a lo principal y al otrosí), sino que
simplemente se realiza escrito oponiendo excepciones dilatorias, para contestar la demanda se
abrirá un plazo distinto posteriormente.
(*) No olvidar que se abrirá un nuevo término para contestar la demanda, en caso de ser necesario
contestar la demanda
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1. Incompetencia del tribunal, esta incompetencia que se está reclamando puede ser tanto la
competencia absoluta y la relativa. Es decir, entre una y otra estamos cuestionando la
competencia del tribunal en el fondo por 4 factores, materia, fuero, cuantía y territorio. No olvidar
que incompetencia absoluta la pudo haber declarado el tribunal de oficio; la relativa no, porque
se podría estar prorrogando.
2. Falta de capacidad del demandante, de personería o de representación legal de la persona que
concurre a su nombre. Se tocan acá tres situaciones
- Falta de capacidad procesal: habilidad que se tiene para comparecen a su nombre
- Falta de personería, apunta a la falta de representación convencional, es decir, una
persona concurre en calidad de mandatario de otra sin serlo
- Falta de representación legal
3. Litis pendencia, significa literalmente litigio pendiente, es decir, lo que el demandado reclama
es que él ya ha sido demandado por esto en otro juicio, que aún no termina, porque si ese juicio
estuviera terminado uno debiera alegar cosa juzgada. Para poder invocar la excepción de litis
pendencia deben darse los siguientes presupuestos procesales o requisitos:
- Que haya juicio pendiente, de estar concluido se alega cosa juzgada
- Identidad legal de partes
- Identidad de objeto
- Identidad de causa
4. Le ineptitud de libelo, es decir, el demandado alega que a la demanda le falta alguno de los
requisitos del artículo 254, cualquiera de los requisitos da lugar a ineptitud de libelo, sin embargo
deben ser omisión de requisitos que hagan que la demanda no sea entendible, si no afectan el
entendimiento de la demanda no se da ineptitud de libelo.
5. Beneficio de excusión, figura asociada al contrato de fianza y que es el beneficio que tiene el
fiador cuando él es demandado para reclamarle al demandante que antes de demandarlo a él
como fiador, persiga primero al deudor principal porque el deudor principal tiene bienes para
responder.
(*) No olvidar que en el beneficio de excusión el fiador debe señalar que bienes tiene el deudor,
es decir, dar a entender que el deudor tiene los bienes para poder pagar.
6. “Las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar la acción deducida”. Aquí es
donde el artículo abre el abanico de posibilidades para que se puedan alegar otras excepciones
dilatorias, y con ello el artículo 303 deja de ser taxativo. Ejemplo de otras excepciones,
beneficio de división, sustitución de procedimiento, citación de evicción, entre otras
Excepcionalmente hay dos excepciones que son perentorias, pero que la ley permite que se
puedan oponer como dilatorias. Por esta razón son calificadas como excepciones mixtas porque
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son perentorias, pero se pueden oponer junto con las dilatorias, estas son la cosa juzgada y la
transacción.
¿Cómo se tramitan?
a) Se deben oponer todas las que se quieran oponer en conjunto en un mismo escrito, es
decir, si se quiere oponer más de una excepción dilatoria se puede hacer sin inconveniente,
pero al mismo tiempo en un mismo escrito de modo que todas se tramitarán juntas.
b) Se tramitan de acuerdo a las reglas de los incidentes, son incidentes de previo y especial
pronunciamiento, de modo que deben ser resueltas de inmediato, antes que el juicio siga
su curso. Sin embargo el tribunal puede dejar sin resolver las mixtas dejándolas para
definitiva, esto se debe a que son perentorias en realidad, y estas son falladas en definitiva.
Las dilatorias propiamente tales deben ser resueltas ahora
c) El tribunal debe resolverlas todas, de modo que si se opusieron 4 debe pronunciarse
respecto a todas. Sin embargo, cuando dentro de las excepciones dilatorias se ha
presentado la de incompetencia del tribunal, esa el tribunal debe fallarla antes de las
demás. Si el tribunal se declara incompetente, en ese caso el tribunal no debe resolver las
demás.
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Contestación de la demanda: El plazo para contestar la demanda será por regla general el termino
de emplazamiento, es decir 15 días, 15 + 3, 15 + 3 + tabla.
Excepcionalmente está el plazo de 10 días como resultado de la tramitación de las excepciones
dilatorias.
No existe concepto legal de contestación pero diremos que es el acto jurídico procesal del
demandado mediante el cual da respuesta a la demanda del actor defendiéndose según lo estime
pertinente.
Requisitos de la contestación
1. Requisitos comunes a todo escrito
2. Constituir patrocinio y poder, a menos que se hubiere constituido anteriormente
3. Requisitos propios de la contestación, artículo 309 del CPC, estos son:
a) Designación del tribunal
b) Individualización del demandado, nombre domicilio, profesión u oficio, etc.
c) Excepciones que opone y junto con ello los fundamento de hecho y derecho en que se
apoya
d) Las peticiones concretas, entre ellas, obviamente que se deseche al demanda.
Formas de defenderse
La doctrina suele dividir los medios o formas para defenderse en dos categorías, por un lado las
excepciones perentorias y por el otro las defensas.
¿Cuándo se oponen?
En juicio ordinario la regla general es que se opongan en la contestación, sin importar cuantas ni
cuales, todas pueden ser opuestas en la contestación. Opuestas en la contestación no tienen
tramitación especial y serán resueltas en sentencia definitiva. Pero hay un par de situaciones
especiales, las que son:
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1. Las excepciones mixtas, estas (la transacción y cosa juzgada) son excepciones que si bien
son perentorias, la ley señala que se pueden oponer como dilatorias, es decir, antes de
contestar la demanda. Opuestas, tienen tramitación incidental y el tribunal tiene la opción de
resolverlas de inmediato o bien dejarlas para definitiva.
2. Las excepciones anómalas, que tienen la particularidad de ser perentorias, pero se pueden
oponer no solo en la contestación sino también en cualquier transcurso del juicio. En primera
instancia hasta la citación a oír sentencia y en segunda instancia hasta la vista de la causa.
- Transacción
- Cosa juzgada
- Prescripción
- Pago de la deuda, siempre que esto conste en antecedente escrito
Las excepciones anómalas se tramitan como incidente pero se resuelven en la sentencia
definitiva.
Las defensas
También llamadas alegación, se definen como cualquier otro medio de defensa que sea empleado
por el demandado y que no constituya excepción, por ejemplo, alegación de los hechos, o también
las argumentaciones jurídicas, entendiéndose como argumentaciones doctrinarias.
La importancia entre una excepción perentoria y una alegación o defensa dice relación porque en
la sentencia el tribunal debe pronunciarse respecto sobre las excepciones del demandado, en
cambio no tiene obligación de pronunciarse respecto de las defensas.
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3. La reconvención debe evacuarse junto con la contestación de la demanda, en lo principal
contesta demanda, en el otrosí, demanda reconvencional. La jurisprudencia ha señalado que
si se altera el orden no hay inconveniente alguno.
4. La reconvención debe cumplir con los requisitos de la demanda 254 del CPC
¿Cómo se tramita la reconvención?
Demandante demanda
Demandado contesta (15 días) Dda reconvencional c/ contestación
Demandante replica (6 días) Contesta dda reconvencional (6 días)
Demandado duplica (6 días) Replica reconvencional (6 días)
Demandante Duplica reconvencional (6 días)
Con lo anterior el tribunal citará a conciliación y se continuara la tramitación del juicio, y cuando
dicte sentencia en la misma deberá resolver la demanda principal y la reconvencional.
Réplica y duplica
Ambos tramites deben evacuarse, teniendo cada uno plazo de 6 días, uno separado del otro;
primero la réplica y luego la duplica. Son trámites voluntarios.
La réplica básicamente sirve para que el demandante responda al demandado y luego le toca
turno al demandado, quien responderá a la réplica por medio de la duplica.
En la réplica, se pueden agregar acciones, y en la duplica se puede agregar excepciones anómalas
o alguna defensa; pero ni con la réplica ni con la duplica se puede modificar la demanda ni la
contestación.
Con la réplica y duplica termina la fase de discusión del juicio ordinario.
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¿Qué ocurre si las partes llegan a acuerdo?
Si la conciliación es total (hay acuerdo en todo lo que se trata el juicio) se termina el juicio por
medio de un equivalente jurisdiccional, generándose cosa juzgada. Si la conciliación es parcial
(hay acuerdo solo respecto de algunas materias), el juicio seguirá sobre los puntos no resueltos,
pero sobre los puntos conciliados no se continua el juicio.
Pregunta de examen
Resolución que recibe la causa a prueba (todo)
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Resolución que recibe la causa a prueba
Al terminar la discusión y evacuado el trámite de conciliación el juez deberá tomar la decisión si
existen o no hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Si no hay hechos sustanciales
pertinentes y controvertidos el juez se saltará la parte probatoria y el juez dictará la resolución
“citación a oír sentencia”. Pero si los hubiere, entonces el tribunal va a dictar la resolución que
recibe la causa a prueba.
¿Cómo se notifica?
La resolución que recibe la causa a prueba se notifica por cédula a todas las partes por igual, tanto
demandantes (s) o demandando (s). Podría el tribunal cambiar la notificación por cedula por una
notificación personal, pero por ley la notificación tiene que ser por cédula.
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Señalar en que oportunidad se llevaran a cabo las audiencias para rendir ciertas pruebas, por
ejemplo, testigos, generalmente se reserva los últimos 3 días del termino probatorio para rendir
prueba testimonial
Pregunta de examen
¿Recursos que proceden respecto de esta resolución?
A pesar de que se trata de una sentencia interlocutoria la ley señala que se puede intentar recurso
de reposición y esa reposición va con apelación en subsidio. No olvidemos que las sentencias
interlocutorias como regla generalísima no son susceptibles de reposición, esto es porque una vez
que esta es notificada se produce el desasimiento del tribunal y al producirse éste el propio tribunal
no puede volver a conocer del asunto.
La resolución que recibe la causa a prueba es susceptible de reposición y ésta se intenta con
apelación en subsidio, este es uno de los ejemplos de la reposición especial vista anteriormente
¿Cómo se tramita? El tribunal puede acogerla o rechazarla de plano o bien darle tramitación
incidental, lo cual es decisión del tribunal.
Si el tribunal rechaza la reposición, ya está presentada la apelación, la cual se tramitará y se
concede en el solo efecto devolutivo, lo que se traduce a que mientras se resuelve la apelación el
juicio en primera instancia va a continuar, lo que implica que como el juicio va a continuar, el
término probatorio empezará a correr e incluso se podría llegar a la sentencia mientras se resuelve
la apelación, la cual no está firme y ejecutoriada, puesto que hay recursos pendientes.
Pregunta de examen
¿Qué hacemos cuando la apelación se resuelva?
Cuando se resuelva el recurso de apelación habrá dos posibilidades:
1. Que se rechace la apelación, no habrá efecto alguno, puesto que no se modificara la
resolución que recibe la causa a prueba, de modo que la prueba estará bien rendida.
2. Si se acoge la apelación: habrá que volver a distinguir:
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a) Se pedía que eliminaran puntos de prueba: la ley indica que cuando el juez dicte sentencia
solo debe tomar en cuenta la prueba rendida sobre los puntos que quedaron vigentes.
b) Se pedía que se agregaran o modificaran puntos de prueba: la ley señala que en este caso
se debe abrir un término probatorio especial. Este término probatorio especial será de un
máximo de 8 días. Es calificado como especial porque el término ordinario ya se terminó
mientras se vio la causa en la corte.
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3. Es un plazo común puesto que comienza a correr para todas las partes a partir de la última
notificación (no olvidar que es notificación por cedula), asimismo para todos termina al mismo
tiempo
4. Por ser plazo de días solo se cuentan los días hábiles
5. Dentro del término se rinde la prueba sobre los puntos de prueba, y es especialmente fatal
para la prueba testimonial
6. Hasta dentro de los 5 primeros días se debe presentar la lista de testigos, si no se cumple con
esta carga no podrá presentar prueba testimonial
7. Si dentro de la rendición de prueba surgen nuevos hechos se puede solicitar al tribunal que
habrá un término probatorio especial sobre esos nuevos puntos de prueba pudiendo el tribunal
decretarlo hasta por 15 días (tope de 15 días, puede ser menor). Esta solicitud es tramitada
como incidente.
Reglas particulares para rendir prueba dentro de Chile, pero fuera de territorio jurisdiccional
1. Hecha la solicitud el tribunal debiera concederlo, a menos que el tribunal estime que se está
pidiendo de forma maliciosa, por ejemplo, con el solo fin de dilatar el juicio
2. El tribunal acoge la solicitud con citación, es decir, que una vez notificado esto la parte
contraria tiene un plazo de 3 días para oponerse, si se opone se generará un incidente, si
pasan los 3 días y no se opone nadie se concede sin problema
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3. El solicitante no debe rendir caución
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prueba. En este caso el juez puede ordenar que se abra un término probatorio especial de
hasta por 8 días.
d) Cuando se trata de una diligencia de prueba donde el juez debe estar presente, por ejemplo,
inspección personal del tribunal, y resulta que el juez no concurre, una vez que el secretario
certifica la no concurrencia del juez, el juez debe abrir un término probatorio especial para
practicar la diligencia que no se pudo practicar oportunamente (no tiene límite de tiempo).
Expirado el termino probatorio, sea cual sea, ordinario extraordinario o especial, por el solo
ministerio de la ley comienza un plazo de 10 días, denominado “período de observaciones a la
prueba”. Durante este plazo por mandato legal, antiguamente señalaba la ley “el expediente debe
quedar en secretaría del tribunal”, lo que ahora está modificado con la ley de tramitación digital y
en el fondo señala que la carpeta digital (expediente) esté al acceso de las partes involucrados
para poder revisar el expediente, más específicamente, las pruebas rendidas por la otra parte y
así realizar opiniones respecto de la prueba rendida por la contraria. Este es el momento de que
las partes aclaren por qué debe desestimar la prueba contraria y aceptar la mía por los motivos
que se señalen, no es obligatorio, es facultativo para las partes.
Expirados estos 10 días termina la etapa probatoria, y el tribunal sin que haya petición de nadie,
debe dictar una resolución que es la de “citación a oír sentencia”. Con esta resolución se marca
el fin del termino probatorio y marca el inicio de la última etapa, que es la de fallo.
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1. Cesa la actividad de las partes, es decir, desde la citación a oír sentencia en adelante las
partes no pueden ejercer ninguna actividad, es por ello que muchas actividades se pueden
ejercer hasta la citación a oír sentencia. Sin embargo, tiene las siguientes excepciones:
a) Las partes pueden seguir presentando escritos que no alteren el juicio, por ejemplo, nuevo
domicilio, nuevo abogado patrocinante, díctese sentencia, etc.
b) Se puede promover incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento
c) Se pueden solicitar medidas precautorias
d) El tribunal puede ordenar medidas para mejor resolver.
2. Desde la citación a oír sentencia comienza el plazo legal para que el juez dicte sentencia, la
causa queda “en estado de fallo”. En juicio ordinario el plazo es de 60 días, 10 en juicio
sumario, pero no es plazo fatal, por ende puede demorar más.
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a cabo de modo que se puede cuestionar el valor de una sentencia por este camino. Así
entonces no se podrá hacer reclamo alguno, toda vez que se entiende que la diligencia no fue
decretada.
Si el tribunal no quiere decretar ninguna medida para mejor resolver no las decreta, no está
obligado a tomar este camino.
Sentencia definitiva
Es aquella que pone fin a la instancia resolviendo la cuestión controvertida. El CPC señala los
requisitos de la sentencia en el artículo 170. La sentencia definitiva de primera instancia debe ser
notificada por cedula, la de segunda instancia, debe ser notificada por el estado diario.
Requisitos de la sentencia
1. Designación de las partes litigantes, domicilio, profesión u oficio, etc., es importante la
mención de las partes porque delimitan los efectos de la sentencia
2. Enunciación breve de las pretensiones y acciones deducidas por el demandante y su
fundamento (resumen demanda)
3. Enunciación breve de las excepciones y defensas del demandando y junto con ella, también
su fundamento (resumen de contestación)
(*) Estos tres requisitos conforman lo que se conoce como la parte expositiva de la sentencia
4. Consideraciones de hecho y derecho que sirven de fundamento a la sentencia
5. Enumeración de las leyes o principios de equidad tomados en cuenta para dictar el fallo
(*) El requisito 4 y 5 conforman la parte considerativa de la sentencia.
6. Decisión de la cuestión controvertida. Toda controversia que este pendiente deberá ser
resuelta en este punto, la cuestión principal del juicio, los incidentes, etc., la ley indica que el
juez debe resolver todas las acciones y excepciones promovidas por las partes, salvo las que
sean incompatibles unas con otras. Recordar que el tribunal no necesariamente debe
pronunciarse respecto a las defensas
(*) El número 6 es la parte medular de la sentencia y más importante, conforma lo que se conoce
como parte resolutiva del fallo
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3. Por la inactividad del demandante (6 meses en juicio ordinario) lo que da a lugar al
abandono del procedimiento, en este caso está terminando por una sentencia interlocutoria
4. Sentencia interlocutoria que ponga término, por ejemplo, la que acoge la incompetencia
del tribunal o aquella que declara el abandono de la instancia.
Esto nos indica que no necesariamente el juicio ordinario puede terminar por sentencia definitiva,
así también podría por una interlocutoria. ¿Por qué no llamarla entonces definitiva? porque la
definitiva por concepto debe resolver la cuestión controvertida, en cambio la interlocutoria no
resuelve nada, pero pone termino al juicio.
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procedimientos concursales, asimismo no sirve para que un acreedor demande varias
obligaciones simultáneamente, sino que es de ejecución singular de modo que si tengo 3
créditos debiera intentar 3 juicios ejecutivos distintos. No perder de vista las tercerías (de
ejecución y de prelación), caso en el cual podrían participar varios acreedores, éstas permiten
a otras personas participar de la ejecución.
3. El procedimiento ejecutivo se suele llevar en dos cuadernos, y eventualmente podría haber
un tercer cuaderno, los que siempre estarán serán el cuaderno incidental o cuaderno ejecutivo
(se caracteriza porque en este se lleva todo lo que es el juicio propiamente tal) y el cuaderno
de apremio (caracterizado por en el estar todo lo pertinente a la liquidación de los bienes, aquí
está el mandamiento de ejecución y embargo, el embargo propiamente tal, los remates si es
que se llega a eso). El tercer cuaderno que podría haber son las tercerías (son aquellas con
los cuales los terceros pueden reclamar ciertos derechos dentro del procedimiento ejecutivo),
cada tercería es un cuaderno independiente. Incluso podría haber un cuarto cuaderno, que es
el cuaderno incidental, que son aquellos que llevan los incidentes que deban ser tramitados
de manera separada.
(*) Los únicos cuadernos que van a estar si o si son los dos primeros, los demás podrían darse o
no, dependiendo de la tramitación misma.
4. En el juicio ejecutivo se encuentran limitadas las excepciones dilatorias que se pueden
oponer, sino que las excepciones admisibles están expresamente señaladas por la ley.
5. Es un procedimiento civil, pero no hay conciliación como trámite obligatorio, puesto que no
hay discusión propiamente tal.
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1. Se debe tener un título ejecutivo. Los títulos que son títulos ejecutivos tienen que tener dicha
calidad por ley, es la ley la que determina cuales son títulos ejecutivos.
2. La obligación que se reclama debe ser determinada, esto es lo que, por ejemplo, en las
obligaciones de dar se denomina la liquidez, si no estuviere determinada, habría que iniciar
una gestión preparatoria, que para el ejemplo, podría ser la avaluación.
3. La obligación que se reclama debe ser actualmente exigible, es decir, al momento que se
inicia la demanda la obligación es una obligación que ya es susceptible de ser reclamada. Si
no es exigible el demandado puede oponer “falta de oportunidad para la ejecución” donde
éste no desconoce que debe pero advierte que la obligación aun no es exigible.
4. La acción no debe encontrarse prescrita, no olvidar que la prescripción de la acción ejecutiva
el tribunal la puede declarar de oficio
(*) El título ejecutivo es el que debe señalar que la obligación está determinada, que es
actualmente exigible y destacar que la obligación es actualmente exigible, cuando se cumplen
todos esos requisitos dentro del título ejecutivo, estamos frente a un título ejecutivo perfecto, el
que es aquel que se basta a sí mismo. Es posible que toda la información necesaria uno la pueda
encontrar en más de un título, caso en el cual estamos frente a títulos ejecutivos
complementarios, que serán aquellos que nos permiten recabar toda la información necesaria
para entablar una demanda ejecutiva.
No quedarse con la idea de que debe ser solo un título ejecutivo, no olvidar los complementarios
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2. El título ejecutivo, debe ser un título perfecto para poder iniciar un título ejecutivo, esto no
quiere decir que debe ser perfecto para que sea válido, sino que para iniciar un juicio ejecutivo
debe ser perfecto, es decir, debe cumplir con los requisitos señalados anteriormente
(determinado o líquido, actualmente exigible y no prescrito)
3. Cuando el titulo ejecutivo es un título ejecutivo perfecto, se genera una presunción de verdad
a favor del ejecutante, es decir, se presume que lo que plantea es cierto. Es decir, la carga de
la prueba recae en el demandado, es a éste a quien corresponde probar que lo que lo que
señala el demandante no es verídico, el camino más corto es señalar que la obligación ya se
encuentra extinguida, por ejemplo que la deuda esta pagada o esta prescrita la deuda, o se
podría cuestionar la validez del título por ejemplo que el contrato es nulo, pero la nulidad no
se puede pedir en el juicio ejecutivo sino que la nulidad debiera estar declarada.
Si me demanda Felipe intentando demanda ejecutiva en mi contra acompañando un título
ejecutivo que debiera ser declarado nulo, pero aún no está declarado nulo, sino que yo señalo
que este debiera ser declarado nulo puesto que el contrato se obtuvo por dolo. No se puede
demandar reconvencionalmente, en juicio ejecutivo no se puede, lo que se puede hacer es ir
a un juicio ordinario, pero mientras voy al ordinario el ejecutivo continuará y por ser más rápido
me rematan todos los bienes mientras yo reclamo nulidad. Lo que se debe hacer es la reserva
de acciones o de derecho porque al hacerla yo logro suspender el pago en juicio ejecutivo
mientras se ventila el juicio ordinario, este es uno de los casos en que una persona está
obligada a demandar, revisar materias anteriores.
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Atendiendo a su origen
1. Títulos ejecutivos judiciales: son aquellos que tienen su origen en una resolución de tribunal,
aquí encontramos por ejemplo la sentencia definitiva.
2. Títulos ejecutivos convencionales: aquellos que han sido generados por la voluntad de las
partes, por ejemplo, una escritura pública.
3. Títulos ejecutivos administrativos: que son aquellos que emanan de algún órgano administrativo
del Estado, por ejemplo, la nómina de deudores morosos que entrega tesorería
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a) Realizar el protesto bancario, notificarlo al deudor y que el deudor no alegue la falsedad de
la firma, o bien si la alega esta sea desestimada.
b) Que al momento de suscribirlo, la firma o el endoso, haya sido autorizado ante notario.
5. Cualquier otro título al que la ley le dé el mérito ejecutivo. Acá es donde aparecen los otros
ejemplos que hemos dado anteriormente.
¿Qué ocurre cuando no se tiene título ejecutivo o cuando se tiene un título pero este no cumple
con todos los requisitos que la ley señala?
En este caso se hace necesario iniciar una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. A través de la
gestión preparatoria podemos cumplir dos fines:
a) Crear un título cuando no se tiene ninguno, por ejemplo, la confesión de deuda.
b) Perfeccionar un título ejecutivo que no es perfecto, por ejemplo, tengo la escritura pública pero
ésta no señala la liquidez de la obligación, con la avaluación, en este caso, podremos
perfeccionar el título.
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Esta gestión preparatoria de la vía ejecutiva opera:
1. Se presenta escrito a tribunal donde además de cumplir con los requisitos comunes a todo
escrito y además del patrocinio y poder constituido, lo que se pide particularmente es citar a
una persona para que:
a) Confiese una deuda
b) Reconozca firma puesta en instrumento privado
Esto es bajo apercibimiento, este apercibimiento es el del artículo 435 del cpc, el que dice
relación con que frente a ciertas conductas que tenga la persona citada, se tendrá la firma por
reconocida o la deuda por confesa.
2. El citado (no se llama deudor porque no se sabe si es deudor, ni ejecutado ni demandado),
puede tomar las siguientes actitudes:
a) Intentar incidentes dilatorios, no son excepciones porque no hay demanda. Por ejemplo,
alegar incompetencia del tribunal. Cualquier incidente dilatorio que se oponga se tramitara
como incidente y será resuelto antes de la audiencia
b) Concurrir a la audiencia y confesar la deuda o reconocer la firma, caso en el cual la vía
ejecutiva queda preparada (se cumple el objetivo), y el acta de la audiencia servirá como
título ejecutivo
c) Concurrir a la audiencia pero en la misma dar respuestas evasivas, por ejemplo, no estoy
seguro que sea mi firma. En este caso, puede operar el apercibimiento de 435, pero para
eso el solicitante tiene que pedirlo, la resolución de que el tribunal acoja el apercibimiento
servirá de título ejecutivo.
d) El citado podría concurrir a la audiencia y decir que no es su firma o negar la deuda, en
este caso la vía ejecutiva no queda preparada y lo único que le queda al solicitante es
iniciar un procedimiento declarativo, ordinario o sumario, para tratar de que se reconozca
en el juicio la deuda, y ahí ocupar la sentencia de ese juicio como título ejecutivo.
e) Que el citado no comparezca, caso en el cual la ley le da un plazo de 3 días para que
justifique su inasistencia.
- Si justifica y el tribunal se convence, se reprograma una segunda audiencia
- Si no justifica, si justifica pero el tribunal no acoge la justificación, o el citado no concurre a la
segunda audiencia, operará el apercibimiento del artículo 435, recordar que se debe pedir
dicho apercibimiento. Así la resolución que dicte el tribunal será el titulo ejecutivo que se use
para iniciar el juicio ejecutivo.
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Notificación judicial de los títulos de créditos
No olvidar que los títulos de crédito van a ser títulos ejecutivos perfectos cuando hayan sido
autorizados ante notarios, caso en el cual no es necesario hacer gestión preparatoria. Sin
embargo, si no fue ante notario se debe realizar la gestión preparatoria de la notificación judicial,
este es un tema más mercantil que procesa. Básicamente consiste en que una vez que el banco
protesta el titulo el interesado (acreedor) presenta un escrito ante el tribunal solicitando se le
notifique al suscriptor o al endosante según corresponda, a los obligados para que paguen, en
caso que si no lo hacen queda con ello preparada la vía ejecutiva. Aquí es muy importante que el
protesto se transcriba tal cual el banco lo ha dictado (con puntos y comas), caso de no hacerse la
notificación es susceptible de nulidad.
Cuando es notificado el deudor puede:
a) No hacer nada, con lo cual el solicitante le pide al tribunal que quede preparada la vía
ejecutiva y esa resolución sirve como título ejecutivo.
b) Tachar su firma, es decir, “esa no es mi firma” lo que lo puede hacer en el acto mismo
(cuando se le notifica) o dentro de tercer día. Si tacha la firma se generara un incidente, el
acreedor deberá responder, normalmente se pide perito caligráfico. Si se descubre que el
notificado miente, más allá de quedar preparada la vía ejecutiva, hay incluso sanciones
penales. Aquí cabe paralelamente una querella por giro doloso de cheque
La avaluación
La avaluación procede cuando no está determinado lo que se pide en la demanda ejecutiva
(requisito de una demanda ejecutiva), cuando esa determinación falta, por ejemplo, no se sabe a
cuanto haciende la deuda o cuanto es el monto que debo reclamar, procede esta gestión de
avaluación. Tiene que ver con la falta de liquidez.
Lo que se hace es presentar un escrito al tribunal pidiéndole que designe un perito para que éste
avalúe el objeto de la obligación, es decir, para que proceda a liquidar la deuda en el sentido de
hacerla liquida. Cuando el perito avalúa, las partes podrían quedar disconformes, así podrían
reclamar de la avaluación y así generan un incidente.
Resuelto el incidente el tribunal dicta una resolución aprobando el avalúo y ese es el título
ejecutivo. Durante el juicio ejecutivo, el demando podría volver a cuestionar el avalúo, solo el
demandado como excepción a la hora de que lo demanden.
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así por ejemplo si demandé a Pedro y este fallece durante el juicio, se les debe notificar a los
herederos que hay un juicio seguido en contra de Pedro.
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prescripción de oficio, revisando los antecedentes se encuentra con que la acción puede
estar prescrita, declara la prescripción de oficio (revisar prescripción en materia civil).
Menciones esenciales:
a) Orden expresa de requerir de pago al deudor. Se le requiere por el capital, los intereses y las
costas
b) Orden de embargar los bienes necesarios para cubrir lo que se no se haya pagado
c) Designación de un depositario provisional que será el que quede al cuidado de los bienes, la
regla general es que el mismo deudor sea el depositario.
d) Cuando la obligación sea de especie o cuerpo cierto, debe contener la orden de embargar la
especie o cuerpo cierto que se debe.
Menciones accidentales:
Puede contener todo aquello que el tribunal determine pertinente, sin embargo algunos ejemplos
pueden ser:
a) Los bienes que se van a embargar, generalmente esto ocurre cuando el demandante solicita
que se embarguen ciertos bienes los que se embarguen.
b) Contener la orden de que el embargo se practique con la fuerza pública e incluso podría
contener la orden de descerrejamiento. Lo que también ocurre cuando lo solicita el
demandante. La facultad de descerrejamiento consiste en ir con un cerrajero, lo que forma
parte de las costas que serán cargadas posteriormente al juicio.
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4. Notificación de la demanda y requerimiento de pago (cuaderno ejecutivo)
A pesar que la información sobre requerimiento de pago también aparece en el cuaderno de
apremio, pero donde más importancia tiene es en el cuaderno ejecutivo.
Si bien es cierto son dos actuaciones distintas se suelen practicar en conjunto, se notifica la
demanda y se aprovecha el momento para requerir de pago al deudor, como ya está dicho ello
comprende capital, intereses y costas.
Notificación y requerimiento de pago que debieran practicarse en un solo acto, pueden ocurrir en
momentos distintos
(Clase 13)
Toda resolución judicial debe ser notificada, y la demanda, como probablemente es la primera
resolución que se dicta en el juicio debe ser notificada personalmente, esta notificación es
realizada como ya se vio anteriormente en las notificaciones personales.
Pero además de la notificación y en conjunto con esta debe hacerse el requerimiento de pago, es
decir el receptor debe preguntar al deudor si va a pagar o no lo que debe. Ese requerimiento de
pago consiste en capital, intereses y costas.
El requerimiento también se realiza de manera personal, y se realiza conjuntamente con la
notificación. Sin embargo el requerimiento de pago no se puede practicar en cualquier lugar, sino
que solo puede hacerse en el lugar en que la persona viva, puesto que al momento de ser
requerida de pago si la persona no paga se debe practicar el embargo, y ello no puede hacerse
en más lugar que en el domicilio del notificado.
Si la persona es notificada personalmente en su domicilio se puede llevar a cabo la demanda y el
requerimiento de pago en su conjunto.
Pregunta de examen
Jiovanni está en el supermercado, ¿se le puede notificar la demanda y requerir de pago?
Si se puede notificar la demanda, sin embargo no se puede hacer el requerimiento de pago. El
receptor lo notifica pero para requerirlo de pago le deja un documento llamado “cédula de espera”
el que es un sobre que indica que será requerida de pago en la oficina del receptor y en esa cédula
además consta el apercibimiento de que si la persona no concurre el día fijado se entenderá
requerido de pago por el solo ministerio de la ley.
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la persona haya sido notificada, sino que lo que importa es el momento y lugar donde haya sido
requerida de pago.
a) Fue requerido de pago en la misma comuna que sirve de asiento para el tribunal (tribunal Stgo
centro, requerido Stgo centro): en este caso el plazo para defenderse será de 4 días.
b) Fue requerido de pago en una comuna distinta a la del tribunal (tribunal de Stgo centro,
requerido en Providencia), pero dentro del territorio jurisdiccional: en este caso el plazo será
de 4 días + 4 días.
c) Fue requerido de pago en distinto territorio jurisdiccional del tribunal (tribunal Stgo centro, el
ejecutado es requerido en la provincia de San Antonio), en este caso hay que distinguir, puesto
que se debe actuar vía exhorto y por lo tanto el demandado tiene la posibilidad de defenderse
(oponer excepciones) ante:
1. Ante tribunal exhortante (Stgo centro): el plazo será de 4 + 4 + tabla
2. Ante tribunal exhortado (San Antonio), en este punto habrá que volver a distinguir:
- Requerido en misma comuna de asiento del tribunal: el plazo será 4 días
- Requerido en distinta comuna de asiento del tribunal: el plazo será 4 días + 4 días
(*) No olvidar que si el demandado no se defiende, dejando pasar el plazo sin defenderse, se
termina el juicio y el mandamiento de ejecución y embargo hará las veces de sentencia definitiva.
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como dilatorias (ineptitud de libelo, litis pendencia, falta de personería, etc.) y están también
casi todos los modos de extinguir, porque una forma de desentenderse del asunto es señalar
que ya se extinguió la obligación.
b) El deudor puede oponer todas las excepciones que quiera, pero debe oponerlas en un mismo
escrito. A diferencia del juicio ordinario, acá no hay momentos diferentes para oponer
excepciones dilatorias y perentorias, todas se oponen en un mismo escrito.
c) El plazo para oponer excepciones es el emplazamiento (4 / 4+4 / 4+4+tabla) que ya vimos
anteriormente
d) Si el deudor no opone excepciones el juicio se termina y el mandamiento de ejecución y
embargo hará las veces de sentencia definitiva
e) En el escrito de excepciones están se deben fundamentar, y no solo deben fundamentarse,
sino que la ley indica que además se deben señalar las pruebas de las que se valdrá el
demandado.
(*) Aun no es necesario desglosar los medios de prueba, solo basta con indicar los medios de
prueba que señala la ley.
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características del juicio ordinario, es decir, mismas menciones, misma notificación, susceptible
de los mismos recursos, etc.
El término probatorio en el juicio ejecutivo es de 10 días. Este plazo de 10 días, podría ser
extendido con término probatorio extraordinario, pero esto solo puede operar a petición del
ejecutante, o bien, a petición de ambas partes de común acuerdo; en consecuencia el ejecutante
no puede por sí solo solicitar término extraordinario.
De todas maneras podrá haber términos probatorios especiales, de acuerdo a las reglas de
procedimiento ordinario ya visto anteriormente.
Expirado el término probatorio hay un término de observaciones a la prueba de 6 días, vencido
este plazo el tribunal dicta la resolución que cita a las partes a oír sentencia.
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Se aplican las reglas generales de recursos por lo tanto se puede intentar apelación, casación,
etc. Salvo un aspecto interesante respecto de la apelación. La sentencia es apelable, pero habrá
que distinguir quien apela:
1. Si apela el demandante: la apelación se concede en ambos efectos, es decir, que dado
que se concede en ambos efectos el juicio queda suspendido y el embargo no se alza
todavía.
2. Si apela el ejecutado: es decir, la sentencia fue condenatoria y al no quedar conforme el
ejecutado apela, esta es concedida en el solo efecto devolutivo, es decir, que el juicio
continúa porque no hay efecto suspensivo, y mientras se ventila la apelación se sigue
adelante con la realización de los bienes. Pero el juicio se va a detener cuando llegue el
momento de pagarle al demandante, a la espera de lo que ocurre en la apelación.
Situaciones especiales.
1. Renovación de la acción ejecutiva.
Cuando se dicta sentencia se produce cosa juzgada. Si una sentencia es absolutoria el
demandante no puede demandar, porque de eso se trata la cosa juzgada, es decir, no volver a
ventilar el asunto. Sin embargo en el juicio ejecutivo cuando la sentencia es absolutoria podría
ocurrir que el demandante pueda volver a demandar.
Esta figura de que un demandante demande y pierda se denomina renovación de la acción
ejecutiva e implica que a pesar de que la sentencia sea absolutoria el demandante no pierde la
acción.
2. Reserva de acciones
La reserva de acciones ocurre cuando el ejecutado también puede demandar al ejecutante (tú me
demandaste a mí, yo también tengo acciones en tu contra), pero la problemática está dada porque
en juicio ejecutivo no existe demanda reconvencional, por ende no puedo demandarte de vuelta
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en este mismo juicio. En consecuencia la ley permite que en juicio ejecutivo cuanto tiene acciones
contra el demandante, haga reserva de acciones, es decir anuncie en el juicio ejecutivo que uno
también puede demandar al ejecutante y uno se reserva el derecho para hacerlo en un juicio
distinto.
El efecto de la reserva de acciones si la sentencia es condenatoria al haber reserva de acciones,
a pesar de que la sentencia sea condenatoria, el apremio queda suspendido hasta que se
resuelvan las acciones que fueron reservadas, pero para que esto prospere la ley le da al
demandado un plazo de 15 días para que demanda. Si el demandado no demanda dentro de plazo
cesa la suspensión del apremio.
(*) Este lo vimos como uno de los casos en que se tiene la obligación de demandar
(*) El juicio ejecutivo como juicio termina aquí, puesto que ya hay sentencia (*)
Cuaderno de apremio
Este cuaderno había comenzado casi al mismo tiempo del cuaderno ejecutivo (visto en el punto 2
de la tramitación misma del juicio ejecutivo), este cuaderno comenzó con el mandamiento de
ejecución y embargo pero en la tramitación ha estado prácticamente detenido.
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d) Cuando la obligación sea de especie o cuerpo cierto, debe contener la orden de embargar la
especie o cuerpo cierto que se debe.
Menciones accidentales:
Puede contener todo aquello que el tribunal determine pertinente, sin embargo algunos ejemplos
pueden ser:
a) Los bienes que se van a embargar, generalmente esto ocurre cuando el demandante solicita
que se embarguen ciertos bienes los que se embarguen.
b) Contener la orden de que el embargo se practique con la fuerza pública e incluso podría
contener la orden de descerrejamiento. Lo que también ocurre cuando lo solicita el
demandante. La facultad de descerrejamiento consiste en ir con un cerrajero, lo que forma
parte de las costas que serán cargadas posteriormente al juicio.
¿Qué se embarga?
Se embargaran los bienes que sean embargables. La regla general es que los bienes sean
susceptibles de embargo, excepcionalmente hay bienes que son inembargables, así por ejemplo,
tenemos el artículo 1618 del código civil que señala los bienes inembargables y por otro lado en
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el CPC tenemos en el artículo 475, otra enumeración de bienes que también son inembargables.
Encontramos por ejemplo:
- Ajuar de la casa
- Libros que tiene el deudor para desempeñar sus funciones
- Armas de militares y sus uniformes, dependiendo el grado militar que tengan
¿Qué se embarga?
En este caso, llega el receptor, hace el requerimiento de pago, el deudor no paga, al receptor le
corresponde embargar. Pero ¿cómo sabe que bienes tiene que demandar?
Este punto aclara como se determina cuales bienes el receptor debe demandar. Se sigue un orden
de prelación.
1. Va a embargar la especie o cuerpo cierto que se deba, obviamente si la deuda recae sobre
especie o cuerpo cierto, eso será lo embargado
2. Se embargaran los bienes que hayan sido designados por el ejecutante. El ejecutante en la
demanda ejecutiva, pudo haber indicado que bienes tiene el deudor. La ley le da la alternativa
al ejecutante que elija los bienes que serán embargados al momento mismo del embargo, en
consecuencia él va con el receptor y así señala lo que quiere que se embargue.
3. Se embargaran los bienes señalados por el deudor, la ley le da la posibilidad al deudor de
señalar lo que quiere que se le embarguen
4. Sera el propio receptor el que determinará los bienes que serán embargados. A este respecto,
al receptor la ley le señala un orden y le dice que:
a) Primero debe embargar el dinero
b) Luego bienes muebles
c) Luego bienes raíces
d) Y por último los salarios y las pensiones siempre y cuando eso proceda.
(*) La idea del embargo es que el receptor tenga la percepción de que con lo embargado se cubrirá
capital, intereses y costar debidos.
Acta de embargo.
El acta de embargo que se realiza durante el mismo debe contener las siguientes menciones:
- La expresión del lugar, fecha y hora en que se practicó el embargo.
- Quienes participaron del embargo, receptos, si estaba presente acreedor y deudor, si hubo
fuerza pública con detalle de los efectivos policiales que participaron, si hubo cerrajero, etc.
- Expresión detallada de los bienes embargado, con marca, modelo, número de serie, es decir,
el bien embargado se debe individualizar como especie o cuerpo cierto
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- Mención de si hubo terceros presentes y que hubiesen reclamado ser dueños de algún bien
embargado, esto no es una tercería, no confundir.
- Las firmas de todos los que concurrieron. Si el deudor no quiere firmar, se deja constancia de
que no quiso hacerlo.
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d) Sustitución del embargo: lo pide el deudor, es el derecho que tiene el deudor de solicitar al
tribunal que ciertos bienes sean sustituidos del embargo, reemplazándolo por su equivalente
en dinero, no se puede reemplazar por otra cosa. No se puede sustituir la especie o cuerpo
cierto que se debe.
e) Cesación del embargo: consiste en que el deudor ofrece al tribunal pagar toda la deuda,
incluyendo capital, intereses y costas, y solicita por ende que el embargo termine.
(*) Todo incidente debe ser resuelto por el tribunal, es decir, opera el principio de inexcusabilidad,
no es necesario que los acoja o los tramite, sino que debe pronunciarse respecto de él.
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- Incidentes ordinario: son los que se tramiten conforme al procedimiento ordinario
- Incidentes especiales: en cada caso cada incidente tiene sus propias reglas de tramitación,
sin incidentes especiales, por ejemplo, el desistimiento de la demanda, el de privilegio de
pobreza, el de acumulación de autos, el de nulidad de todo lo obrado por falta de
emplazamiento, etc.
Según su origen
- Incidentes previos: son aquellos que se basan en hechos ocurridos con anterioridad al inicio
del juicio, se caracterizan porque deben ser promovidos tan pronto el juicio comienza. Por
ejemplo, excepciones dilatorias
- Incidentes coetáneos: aquellos cuyos hechos han ocurrido durante el juicio y se deben
promover tan pronto se toma conocimiento de esos hechos
- Incidentes extemporáneos: son aquellos que promovieron fuera de la oportunidad procesal
respectiva. El incidente extemporáneo también se puede rechazar de plano.
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a) Cuando son inconexos
b) Cuando son extemporáneos
c) Cuando la parte que los promueve debió consignar y no lo hizo
d) Cuando lo solicitado ya consta en autos o el tribunal estima que no hay que tramitarlo por
tratarse de hechos de público conocimiento.
Los acoge de plano solo en el siguiente caso:
a) Cuando lo que se solicita en el incidente ya consta en el juicio, o cuando el tribunal estima
que se puede acoger sin necesidad de someterlo a tramitación, por ejemplo por tratarse
hechos de público conocimiento.
Pregunta de examen
¿En qué momento el tribunal debe resolver un incidente?
Por regla general el incidente debe ser resuelto de inmediato, es decir, se termina la tramitación
del incidente y el tribunal debe fallar. Sin embargo, hay ocasiones en que el fallo del incidente
queda para sentencia definitiva, esto ocurre:
a) Cuando la ley expresamente lo ordena, por ejemplo, incidente de tachas, incidente que se
promueve cuando se opone una excepción anómala, etc.
b) En los procedimientos concentrados que no queda tiempo para tramitar un incidente de
manera separada, de modo que el incidente debe ser resuelto en sentencia definitiva, así
por ejemplo, en juicio de arriendo, o familia, en la ley también debiera ser en juicio sumario.
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Si es un incidente previo, hay que promoverlo tan pronto empieza el juicio. Si es un incidente
coetáneo hay que promoverlo tan pronto se ha tomado conocimiento de los hechos que lo
justifiquen.
La consignación
Señala la ley, como una forma de evitar que se sucedan incidentes, que cuando una parte
promueve y pierde dos incidentes el tribunal queda en condición de ordenar una consignación,
para que la parte cuando vuelva a promover otro incidente consigne una suma determinada que
es determinada por el tribunal.
La parte toma conocimiento de que debe consignar y el monto del mismo en la resolución de
pérdida del segundo incidente el tribunal advierte que al promover el tercer incidente deberá
consignar e indica el monto, lo que irá sucediendo cada vez que se pierden incidentes. Si yo no
consigno el tribunal puede rechazar de plano el nuevo incidente.
La resolución en que el tribunal ordena consignar y señala el monto no es susceptible de ningún
recurso.
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c) Acogerlo a tramitación, si lo acoge a tramitación la resolución que dicta será “traslado”, ello
para que la parte contraria contesta la demanda incidental. La parte contraria tiene un plazo
de 3 días para contestar, esto es notificado por el estado diario. Dentro de ese plazo la
parte puede:
- Allanarse: si se allana el tribunal no recibe el incidente a prueba por no haber hechos
controvertidos, ante lo cual el tribunal resuelve
- Contesta el incidente, es decir “evacua traslado”, donde se está defendiendo intentando
que el tribunal desestime la demanda incidental. Aquí el tribunal puede recibir la causa a
prueba
- No hacer nada, es decir, rebeldía. La rebeldía implica que haya contestación ficta, donde
se entiende evacuado el traslado de manera controversial, es decir, oponiéndose a todo lo
señalado por el demandante incidental.
Termino probatorio
Cuando la parte contraria se defiende o no hace nada, el tribunal deberá evaluar si hay hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos, de haberlos el tribunal recibirá el incidente a prueba,
esta resolución es notificada por el estado diario y se fijan los puntos de prueba. Con ello se abre
un término probatorio de 8 días. En los primeros 2 días se debe presentar la lista de testigos
Puede haber término extraordinario, pero en total el término probatorio completo no puede superar
los 30 días.
Expirado el probatorio, o si no hubo probatorio, el incidente queda en etapa de fallo, no hay
observaciones a la prueba. Estando en estado de fallo el tribunal deberá resolverlo, acogiendo o
rechazando.
En segunda instancia los incidentes se tramitan de la misma forma, la única diferencia es que en
segunda instancia lo que el tribunal resuelva es inapelable.
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a) Sentencia absolutoria: en este caso se debe alzar el embargo y por ende el cuaderno de
apremio no continúa. No olvidar que hay ciertos recursos que implican que esto quede
suspendido. Visto en materias anteriores, revisar.
b) Sentencia condenatoria de pago: en este caso se toman los bienes embargados y con ello
se le paga al acreedor.
c) Sentencia condenatoria de remate: en este caso dado que la sentencia condenatoria es de
remate debe entonces iniciarse el procedimiento de apremio, con lo cual el cuaderno de
apremio seguirá adelante. Iniciar el procedimiento de apremio significa que hay que liquidar
los bienes embargados, realizarlos. Para lo anterior hay que dividir el apremio en dos
categorías:
- Bienes muebles
- Bienes inmuebles
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Esto funciona de la siguiente manera, el ejecutante (acreedor) pide a impuestos internos el
certificado de avalúo y este se presenta ante el tribunal y esa es la tasación propuesta por el
ejecutante. El tribunal provee que se tiene por aprobado el avalúo con citación lo que implica que
la parte contraria tiene un plazo de 3 días para oponerse, lo más probable es que se oponga
porque el avalúo fiscal es muy bajo, y si se opone, con la oposición el tribunal designa un tasador,
este tasador dará el valor comercial del inmueble. Una vez que el tasador presenta su informe al
tribunal, se le notifica a las partes y estas tienen un plazo de 3 días para impugnarlo
6. Publicación de avisos
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Hay que publicar cuatro avisos, donde la diferencia entre el primer aviso y la fecha del remate
debe ser al menos 15 días corridos. Los avisos son publicados en diarios de circulación regional,
es redactado por el secretario del tribunal, etc. Los costos de los avisos son costas del juicio que
deben ser pagadas con el resultado del remate
Con esto terminamos juicio ejecutivo, vimos solo el juicio ejecutivo de obligaciones de dar,
también existe juicio ejecutivo de obligaciones de hacer en estos no hay embargo por
ejemplo. Aquí aparecen los apremios y ese tipo de cosas. En tanto en el de no hacer pido
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que la cosa hecha se deshaga, si se puede deshacer bien, sino que me indemnicen.
Encontramos las reglas del juicio de no hacer en el artículo 1553 y en el artículo 1555 las
reglas de no hacer; es lo que aparecen en los juicios ejecutivos particulares.
Pregunta de examen
Todo lo relativo a recursos
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3. Debe existir un agravio, tomando en cuenta que el agravio tiende a ser subjetivo, se tiende a
objetivizar, señalando que habrá agravio cuando la parte recurrente no haya obtenido lo que
solicitó al tribunal, es decir, se pide al tribunal algo que no se me ha concedido. Por ejemplo,
solicité diligencia, y el tribunal dijo que no. El agravio no tiene que mirarse como si gane o
perdí sino que si gane pero no obtuve todo lo solicitado también sufro agravio. El punto pasa,
que la parte tiene que ponderar si el agravio es suficiente para intentar un recurso, eso es la
parte subjetiva
4. Debe existir una resolución judicial. Los recursos se intentan respecto de resoluciones
judiciales, no sobre otro tipo de actuaciones, por ejemplo si hay declaración de testigo que no
me gusta, no intento un recurso contra ello, porque no es una resolución judicial.
(*) Observando los elementos nos podemos dar cuenta por qué la doctrina moderna no califica
como recursos ciertas instituciones que tradicionalmente fueron consideradas recurso, por
ejemplo, el amparo y la protección, antes se les hablaba de recurso hoy en día son acciones
porque no hay una resolución judicial de por medio. Por no haber una resolución judicial es que la
doctrina considera que son acciones y no recursos. En el caso de AIRE (aclaración, rectificación
y enmienda), no hay agravio, y es por ello que ha sido dejado de ser considerado recurso.
En el fondo la doctrina hoy por hoy señala que los únicos que pueden ser realmente considerados
como recursos son:
- Reposición
- Apelación
- Recurso de hecho
- Casación en la forma
- Casación en el fondo
- Recurso de nulidad en materia penal
Esta es la tendencia moderna a señalar que ellos reúnen los requisitos objetivos para ser
objetivamente considerados recursos.
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Atendiendo a los tribunales que intervienes
- Recursos que se intentan ante el mismo tribunal que dictó la resolución para que el mismo
tribunal lo resuelva. Acá hay un solo tribunal, es decir, el mismo que dicta la resolución
resuelve
- Recursos que se intentan ante el mismo tribunal que dictó la resolución para que lo resuelva
el superior jerárquico, estos son por ejemplo, la apelación, o la casación en la forma, existe
intervención de dos tribunales
- Recursos que se intentan directamente ante superior jerárquico para que el mismo los
resuelva, acá encontramos el recurso de hecho. No se actúa frente al tribunal que dictó la
resolución sino que directamente se actúa frente a superior jerárquico
Atendiendo a su procedencia
- Recursos ordinarios: son aquellos que tienen dos características:
a) proceden contra la generalidad de las resoluciones judiciales
b) no tienen causales especifica de procedencia, en el fondo basta con que haya agravio, no
debe considerarse además una causal en particular.
Por ejemplo, la reposición y la apelación en materia civil
- Recursos extraordinarios: corresponden a aquellos recursos que no cumplen con los perfiles
anteriores, por ejemplo, no proceden contra la generalidad de las resoluciones judiciales, por
ejemplo, apelación en materia penal, o recurso de hecho, que proceden contra ciertas
resoluciones; o bien son aquellos que necesitan invocar causal determinada además del
agravio, como la casación en la forma y fondo.
Pregunta de examen
Recurso de reposición (desde el punto de vista civil)
Uno de los recursos más comunes. No hay concepto legal de recurso de reposición, en
consecuencia diremos que la reposición es el acto jurídico procesal de la parte agraviada por una
resolución judicial en que se le solicita al mismo tribunal que la dictó, que la enmiende conforme a
derecho.
Para entender la reposición lo mejor es entender que existen tres tipos o clases de reposición:
- Reposición ordinaria
- Reposición especial
- Reposición extraordinaria
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Reposición ordinaria, se caracteriza por:
1. Procede contra autos y decretos, de ahí que uno concluye que es el recurso más común de
todos, porque autos y decretos son las resoluciones más frecuentes
2. El plazo para intentarla es de 5 días contados de la notificación de la resolución. Hay que
indicar sin embargo, que cuando se trata de resoluciones dictada en audiencia la resolución
se debe deducir de inmediato
3. En cuanto a cómo se tramita en general, el tribunal la resuelve de plano, es decir, se presenta
el recurso y con el solo mérito del recurso, resuelve. Sin embargo el tribunal también podría
darle tramitación incidental, es poco común que lo haga pero está en las facultades del tribunal
hacerlo.
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Las posibilidades de resolver la reposición son dos. El tribunal podrá acoger o rechazar la
reposición, contra esta resolución no procede reposición. Ahora entonces, qué recurso cabe
contra la resolución que resuelve la reposición, habrá que distinguir:
a) Acoge la reposición: la contraparte podrá intentar apelación siempre y cuando la resolución
original haya sido susceptible de apelación
b) Rechaza la reposición: solo cabe la apelación y siempre y cuando se haya opuesto en subsidio
de la reposición, lo que se podrá solo cuando la ley lo permite. La regla general es que uno
no puede oponer reposición con apelación en subsidio.
Recurso de apelación
Recurso en materia civil.
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Diremos que apelación es el acto jurídico procesal, intentado por la parte agraviada con una
resolución judicial, en que se solicita al mismo tribunal que la dicta que eleve el conocimiento del
asunto al superior jerárquico para que este último la enmiende conforme a derecho.
Características de la apelación
1. Con el recurso de apelación se materializa el principio de la doble instancia. El sistema chileno
es de doble instancia, y esa calidad queda plasmada con el recurso de apelación. Queda
calificado como instancia porque en virtud de la apelación, el tribunal superior puede conocer
no solo del aspecto jurídico sino también de los hechos, y las instancias se caracterizan porque
el tribunal puede conocer de los hechos y el derecho.
2. Es un recurso ordinario, puesto que procede contra la generalidad de las resoluciones
judiciales, y además basta con el agravio, la apelación no tiene causales de procedencia. No
olvidar que en materia penal es un recurso extraordinario, porque procede solo respecto de
ciertas resoluciones.
3. En la apelación intervienen claramente dos tribunales, por un lado, el tribunal de primera
instancia, que es el tribunal que dictó la resolución y es también el tribunal sobre quien se
presenta el recurso. Y el otro tribunal es el de segunda instancia, que es aquel a quien
corresponde resolver el recurso. La lógica nos lleva a pensar que el tribunal de segunda
instancia sea la corte de apelaciones, sin embargo podría ocurrir que la corta de apelaciones
actué en primera instancia y que la segunda instancia sea la Corte Suprema, lo que revela que
la corte suprema también podría ser instancia, así como ocurre por ejemplo la acción de
amparo, donde la Corte de Apelaciones actúa en primera instancia y la Corte Suprema en
segunda.
4. La apelación es un recurso renunciable, al momento de dictarse la resolución las partes pueden
renunciar de manera inmediata al recurso. Por ejemplo en familia, una vez dictada la sentencia
se puede renunciar al recurso. Sin embargo, no olvidar que para que el mandatario judicial
pueda renunciar a recursos, debe tener poder especial.
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Tribunales que intervienen en la apelación
En la apelación interviene el tribunal inferior y el superior o bien el a quo (ante quien) y el ad quem
(para quien). Lo más normal es llamarlo de primera y segunda instancia.
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determinado por las peticiones concretas. Este es otro punto que se analiza en el control de
admisibilidad que realiza la corte
Si la apelación es verbal la ley relaja el tema de los recursos, puesto que al ser verbal, no exige
que se hagan peticiones concretas ni fundamentos, sin embargo luego se debe presentar un
escrito posteriormente delimitando las peticiones concretas.
(*) En materia penal la apelación es siempre por escrito
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1. El tribunal de segunda instancia tiene competencia de conocer del asunto
2. Por no haber efecto suspensivo, la causa en primera instancia continua su marcha. Al
continuar la marcha en primera instancia se seguirán dictando resoluciones, lo que implica
que pueda haber más apelaciones u otros recursos. Es más, como el juicio en primera
instancia siga avanzando, se podría dar que se dicte sentencia definitiva, pero por haber
apelación pendiente la sentencia no quedará ejecutoriada, causará ejecutoria (dependiendo
del tipo que tenga) pero ejecutoriada no pude quedar porque hay recurso pendiente en el
juicio.
3. Aparece la orden de no innovar, conocida como la ONI, con ésta lo que se pide al tribunal
superior es que ordene que el asunto en primera instancia quede suspendido. Como el tribunal
de primera instancia no dio efecto suspensivo, el juicio continuará, y yo como parte recurrente
a través de una orden de no innovar que suspenda el juicio en primera instancia, claramente
cuando hay efecto suspensivo no es necesario, porque si el juicio está suspendido no tiene
sentido la orden de no innovar.
4. Acá hay necesidad de compulsar, dado que se necesita duplicar el expediente o parte de el
porque se continuará la tramitación en primera instancia y además se necesita copia en
segunda instancia.
Esto con la tramitación electrónica ya no se aplicará, el tribunal debe dar autorización para
que el de segunda acceda al expediente completo o alguna foja en particular.
¿Cuándo procede la apelación en solo efecto devolutivo? No debiera ser la regla general, al
menos de la forma como lo plantea la ley, pero son tantos los casos que termina siendo lo más
común. Algunos ejemplos:
a) Sentencia definitiva en juicio sumario cuando apela el demandado
b) Sentencia definitiva en juicio ejecutivo cuando apela el ejecutado
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c) Apelaciones respecto de autos, decretos y sentencias interlocutorias, a menos que exista
norma legal en contrario
(*) Para que se pueda determinar en qué efecto se pueda conceder la apelación, se debe estar a
si la ley da para el caso puntual alguna regla, de modo que se abstiene a lo que la ley señala; si
al ley nada dice se aplican las reglas anteriores.
Si alguna de las partes no queda conforme con el efecto (se concedió en ambos o solo devolutivo
y yo considero que debió ser al revés) en que se concedió la apelación, se puede intentar recurso
de hecho, este está diseñado para cuestionar los efectos en que se concedió la apelación, ese
recurso es el falso recurso de hecho.
Orden de no innovar
No tiene concepto legal, pero diremos que es la solicitud fundada que realiza una parte para que
se le conceda en forma total o parcial el efecto suspensivo de la apelación cuando se ha concedido
en el solo efecto devolutivo.
¿Cómo se tramita?
1. El apelante presenta ante el tribunal superior (Corte respectiva) una solicitud fundada, es
decir, no basta solo con pedirla sino que debe ir fundada la razón por la que se pide. El plazo
para pedir esto ante el tribunal es el plazo que media entre la concesión del recurso y la vista
de la causa.
2. Recibida la solicitud de orden de no innovar (el escrito fundado), se va sortear para enviarla a
una sala, y la sala se va pronunciar sobre si la acoge o no.
3. Si la sala la rechaza esa resolución, la que la rechaza, no necesita ser fundada. Si la concede,
esa resolución debe ser fundada; y además, por el solo hecho de haber concedido la orden
de no innovar se producirán dos efectos:
a) El recurso de apelación queda radicado en esa sala. La sala que conoció la orden de no
innovar ahora conocerá del recurso mismo.
b) Por el solo hecho de haberse acogido la orden de no innovar, ahora el recurso tendrá
preferencia para su vista.
Tramitación de la apelación.
Esta etapa de estudio responde a ¿cómo se tramita la apelación? Acá intervienen dos tribunales,
el de primera y el de segunda instancia. En consecuencia dividiremos el estudio en dos, veremos
cómo se tramita en primera instancia y como se tramita en segunda instancia.
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1. El examen de admisibilidad. El escrito debe cumplir con ciertos requisitos. El examen de
admisibilidad lo cumple el tribunal de primera instancia, se le conoce también como control de
admisibilidad, o primario de admisibilidad; en que el tribunal de primera instancia debe observar lo
siguiente:
a) Si la resolución es apelable
b) Si la apelación fue deducida dentro de plazo
c) Si el recurso contiene fundamentos
d) Si el recurso contiene peticiones concretas
2. Luego, y como resultado del examen de admisibilidad el tribunal puede tomar dos posturas:
a) El recurso no se admite a tramitación. Acá la parte recurrente si está en desacuerdo con
esta resolución, el recurso que tiene es el recurso de hecho, este es el verdadero recurso de
hecho, el que cabe cuando la apelación fue declarada inadmisible y la parte recurrente sostiene
que el tribunal se equivocó
b) El recurso se concede y admite a tramitación, el tribunal dicta la resolución de que lo admite
a tramitación y en esa misma resolución va a indicar en que efecto se concede y señalara además
las fojas que debieran compulsarse indicando el monto a consignar. Todo esto quedará derogado
una vez que la ley sobre tramitación entre en vigencia en Santiago, pero no olvidar que ya aplica
en algunas regiones.
En la actualidad (con la ley de tramitación electrónica) hay que regirse por el artículo 197 del CPC,
el que señala que el tribunal remite electrónicamente al tribunal de alzada la copia de la resolución
apelada, la copia del recurso y la copia de todos los antecedentes necesarios para que el tribunal
de alzada pueda fallar. Cuando se reciben estos antecedentes, la Corte crea un cuaderno
electrónico especial para ello, ya no se necesita la compulsa.
3. La resolución que el tribunal dicta (que acoge o rechaza el recurso) debe ser notificada por
el estado diario, esta notificación es el primer elemento del emplazamiento en segunda instancia.
A partir de esta notificación comienza a correr el plazo para intentar el recurso de hecho y
antiguamente diríamos que con esta notificación comienza a correr el plazo para consignar para
las compulsas.
4. Las compulsas, la parte recurrente tendrá un plazo de 5 días para consignar ante el tribunal
el monto señalado por el mismo para las compulsas. Si no se consignaba el recurso quedaba
desierto. No aplica, por ley de tramitación electrónica.
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Hoy se señala que el tribunal inferior remite al tribunal superior la copia fiel digitalmente de la
resolución que está siendo apelada, la copia del recurso y la copia de todos los antecedentes que
el tribunal inferior considere necesarios para que el superior pueda fallar.
5. Revisión del expediente, con la ley antigua significaba que el tribunal inferior le enviaba o
el expediente o las compulsas se enviaban al tribunal superior. Ahora este envío no es físico sino
que es electrónico, tal como lo señala el 197 del CPC, se remiten electrónicamente.
Mientras no se remitan los antecedentes, la parte contraria al recurso, puede adherirse a la
apelación en primera instancia. En consecuencia, remitidos los antecedentes ya no se puede
adherir a la apelación en primera instancia.
3. Antes de la ley de tramitación digital, había que hacerse parte del recurso, la
comparecencia de las partes, había una carga procesal de las partes de hacerse cargo del recurso,
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esa carga ya no existe, era importante porque si el apelante no se hacía parte el recurso quedaba
desierto.
Hoy en día no hay que hacerse parte, pero desde que el tribunal certifica el ingreso las partes
tendrán un plazo de 5 días para pedir alegatos (si la apelación es sobre sentencia definitiva no es
necesario pedir alegatos, porque los alegatos ahí van igual. Pero cuando se apela otra resolución
distinta a sentencia definitiva hay que pedir alegatos), y lo otro para qué sirve el plazo de 5 días
es para que la parte contraria al recurso (apelada) pueda adherirse a la apelación, esta es la
segunda oportunidad que tendrá para adherirse a la apelación.
Este plazo de 5 días es el segundo elemento del emplazamiento de segunda instancia.
(*) En la ley antigua este plazo se aumentaba. Podía aumentarse por otros 5 días, o incluso por la
tabla de emplazamiento. Hoy, no hay aumentos, el plazo es solo de 5 días.
4. ¿Qué resolución dicta el tribunal? Cuando el recurso es admisible el tribunal junto con
declararlo admisible debe resolver, y aquí hay dos posibilidades:
a) Que el tribunal resuelva autos en relación. Esta resolución procede cuando se piden o hay
alegatos, así ocurre entonces:
- Cuando se apela sentencia definitiva
- Cuando se apela de cualquier otra resolución y alguna de las partes pidió alegato
b) Que el tribunal resuelva en cuenta, lo que significa que aquí no hay alegatos. Se debe decretar
en cuenta o dese cuenta:
- Cuando se trate de resoluciones distintas a la sentencia definitiva y siempre y cuando las
partes no hayan pedido alegatos.
(*) Tanto el dese cuenta como autos en relación ya forman parte de la vista de la causa. Cuando
el tribunal entra a la vista de la causa puede ver la causa en cuenta o en relación
107
La ley señala que si la parte contraria también tiene intención de reclamar sobre la resolución y no
apelo dentro del plazo pertinente aún tiene el derecho para adherirse a la apelación. Esta adhesión
no significa que se adhiera en los mismos términos que está apelando el que si dedujo el recurso,
sino que significa intentar un recurso de apelación distinto pero fuera de plazo, pero dentro de una
apelación vigente.
108
tabla la elabora el presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, o por el presidente del
tribunal que esté conociendo del asunto y se confecciona semana a semana. La tabla hoy en
día aparece en el portal del poder judicial, sin embargo, aún es publicada en los paneles de
la corte y generalmente aparece los viernes, o jueves, de ser el viernes feriado.
En la tabla se indica la causa (recurso) señalando que sala conocerá de él, qué día y cuál es
el lugar que tiene en la tabla.
c) La instalación del tribunal. El día que corresponda ver la causa, ese día se instala el tribunal,
recordar que la sala se compone por 3 ministros, donde no puede haber mayoría de abogados
integrantes. De la instalación del tribunal se levanta un acta y el acta señala los integrantes
del tribunal ese día en particular. Hay que destacar que cada tribunal, además, tiene asignado
un relator
d) El anuncio del alegato. Como estamos con autos en relación y tal como lo conversamos, la
particularidad es que los abogados tienen la particularidad de hacer alegatos; no está obligado
a alegar, pero tiene la facultad de hacerlo. Solo puede alegar un abogado por cada parte, y el
abogado que vaya a alegar debe hacerle saber al relator que hará uso de su derecho. Para lo
anterior el relator recibe esta información el día anterior al alegato o el mismo día antes de la
instalación del tribunal, se debe señalar el recurso, si va confirmando o revocando y los
minutos a alegar (no hay mínimo, pero hay un tope máximo de 30 minutos. El abogado puede
solicitar a la sala, en recurso de apelación, que se extienda a máximo una hora de alegato).
La idea es que cuando el relator se reúne con los ministros, antes de empezar a ver las
causas, el relator informa a los ministros las causas que están en tabla y en cuáles de ellas
hay alegatos. Además indica cuanto tiempo se demorará él en hacer la relación de la causa.
Con toda esa información se elaborará un acta, la que será publicada fuera de la sala donde
se da a conocer cuales causas serán vistas y cuáles no. Una vez terminada la tramitación de
la sala y si les quedará tiempo, no podrán ser vistas las que en acta se señalaron que no se
verán, sin embargo, podrán ser vistas las causas en que no hay alegatos, es decir, aquellas
en que no se hubiere anotado abogado alguno para alegar.
Las causas que no se vieron quedarán para el mismo día a la semana siguiente, si fuere
feriado, será el mismo día a la semana siguiente, corriéndose las vistas y modificando el lugar
de la causa en la tabla. La causa queda radicada en ese día y para ese relator, muy pocas
veces cambia de relator.
e) El anuncio. Nos referimos con esto a iniciadas las audiencias de alegatos, se publican en el
pasillo, paneles y monitores la causa que está siendo vista en la sala, la que se va modificando
conforme avanzan las causas, el abogado debe estar atento al llamado que realiza el oficial
para no perder su alegato en la causa.
109
f) La relación. Ingresan los abogados y en presencia de la sala, los abogados y el relator; se inicia
con la relación que hace el relator, se supone que este es el primer contacto que tiene el tribunal
con la causa, la relación es en presencia de los abogados, a fin de que éstos puedan hacer
alguna observación respecto de la relación hecha por el relator.
g) Los alegatos. Son defensas orales y son completamente orales, no se pueden leer y si se
intenta leer la sala puede llamar la atención, puede llevarse un punteo y puede pedir
autorización a la sala para leer alguna cita o jurisprudencia relevante. Durante el alegato, la
dala, le puede pedir al abogado que desarrolle algún tema en particular, que se extienda sobre
algún punto, y en consecuencia se debe ir preparado.
El primero en alegar es el apelante y luego la parte alegada.
Terminados los alegatos termina el trámite “vista de la causa”, salen los abogados de la sala,
termina la vista de la causa. En este sentido pueden ocurrir dos cosas:
1. Que la sala llegue a un acuerdo de inmediato, estando de acuerdo de manera unánime. En
este sentido, a los pocos minutos de terminados los alegatos, sale el oficial señalando la
decisión de la sala.
2. Que la sala no tenga una decisión unánime, sino que uno decide solicitar un poco más de
tiempo, lo que puede ocurrir por diversos motivos (medidas para mejor resolver, porque alguna
de las partes ofreció un informe que aún no se presenta, etc.) Así entonces la sala no toma su
decisión de manera inmediata, sale el funcionario señalando que la “la causa quedo en
acuerdo”, lo que significa que no se está tomando ninguna decisión en ese momento.
¿Cuánto va a quedar en acuerdo? Dependerá de cuantos han solicitado el acuerdo:
Si lo pide un solo integrante, la causa quedará en acuerdo por 15 días; luego de los 15 días se
debe dictar el fallo.
Si lo pide más de uno, la causa quedará en acuerdo por 30 días, no puede ser más que eso.
110
- En el caso de las sentencias definitivas, tres meses.
- En el caso de otras resoluciones, un mes
Esta forma anómala de terminar el recurso, la nueva ley de tramitación digital la eliminó, así
que hoy no existe terminar el recurso por prescripción.
b) El desistimiento del recurso. Esta es la única forma anómala de terminar la apelación que aún
existe, e implica, en el fondo, que el recurrente declara su intención de no perseverar con el
recurso. Desde que se ha desistido no se pueden presentar escritos, para ello, el sistema,
registra el desistimiento con fecha y hora, por ende desde ahí ninguna parte puede actuar
respecto del recurso. No olvidar sin embargo, si la parte contraria se había adherido a la
apelación, el desistimiento no implica que la adhesión a la apelación también se desista.
La apelación también quedará sin efecto, cuando el juicio termine. Si el juicio termina, cualquier
apelación que esté pendiente, también va a terminar, así por ejemplo el juicio termina por un
equivalente jurisdiccional (transacción, avenimiento, por ejemplo), la apelación también va a
terminar. Así mismo en el caso que el juicio se termine por desistimiento de la demanda, así el
juicio termina y la apelación también acaba.
111
pronuncia sobre prisión preventiva siempre que se dicte en audiencia, o la sentencia
dictada por el juez de garantía en procedimiento abreviado, o el auto de apertura de juicio
oral (solo puede apelar el ministerio público).
3. El plazo para intentar el recurso son 5 días contados desde la notificación de la resolución
respectiva
4. En materia penal, siempre debe ser presentada por escrito
5. En cuanto a los efectos de la apelación. La apelación en materia penal se suele conceder en el
solo efecto devolutivo. Procede en ambos efectos solo en dos casos, estos son:
a) La sentencia definitiva del procedimiento abreviado
b) El auto de apertura del juicio oral
6. En cuanto a la tramitación de la apelación, en primera instancia no hay diferencia (igual que en
civil), pero si la hay en segunda instancia, y la diferencia dice relación con que se efectúa una
audiencia que se llama “audiencia de vista de la causa”. Esta audiencia de vista de la causa se
caracteriza:
a) Audiencia completamente publica
b) No hay relación previa, sino que las partes alegan directamente
c) Terminada la audiencia, el tribunal debe dictar sentencia de inmediato, o bien fijar de
manera inmediata una fecha en que se dictará sentencia
Recurso de casación
Casación en la forma
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No hay concepto legal, sin embargo diremos que la casación en la forma es el acto jurídico
procesal de la parte agraviada, destinado a obtener del superior jerárquico, la invalidación de una
sentencia dictada por un tribunal inferior, prescindiendo de los requisitos legales o por emanar de
un procedimiento viciado, por haberse omitido las formalidades que exige la ley.
Características
1. Es un recurso extraordinario, porque tiene causales de procedencia específicas, no basta solo
con el agravio
2. No constituye instancia, por lo tanto el tribunal superior, no analiza los hechos, sino que el
análisis que se hace es un análisis específicamente jurídico.
3. La finalidad de la casación es lograr una nulidad, dejar sin efecto la sentencia y en algunas
ocasiones surge la necesidad de dictar una sentencia nueva, pero no siempre.
¿Cuándo se dicta una nueva sentencia? Se dictará nueva sentencia cuando la causal que se
acoja sea alguna de las siguientes:
a) Ultra petita
b) Haberse omitido alguno de los requisitos de la sentencia
c) Cosa juzgada
d) El que la sentencia contenga decisiones contradictorias
4. Supone la intervención de dos tribunales, uno inferior y otro superior. El superior no tiene que
ser necesariamente la Corte Suprema, puede ser posible que el tribunal superior sea la Corte
de Apelaciones.
5. Requiere preparación previa, lo que significa que para intentar una casación en la forma se
deben haber agotado todas las herramientas que se otorgaban para reclamar el vicio.
113
c) Sentencia definitiva de única instancia: 15 días
d) Sentencia definitiva de segunda instancia: 15 días
Requisitos de la preparación
1. Se deben haber hecho valer todos los medios que la ley ofrece para reclamar del vicio.
2. Esta reclamación tiene que haberse hecho por la misma parte que intenta la casación en la
forma. No se puede aprovechar del reclamo que hizo la otra parte
3. Que la causal invocada suponga preparación. Cuando la causal no requiere preparación se
debe señalar en la realización del recurso. No se requiere preparación, por ejemplo, cuando
el vicio aparece en la propia sentencia (por ejemplo, ultra petita), reclamar que la sentencia
contiene decisiones contradictorias.
Pregunta de examen
Causales de casación en la forma (Clase 18)
La casación es un recurso extraordinario, y lo hemos calificado como tal, entre otras razones,
porque es un recurso que para intentarse no basta con el agravio, sino que conjuntamente con el
agravio debe haber una de las causales que la ley señala. Aquí hay que meterse en el CPC, las
cuales deben ser manejadas de la misma forma que las señala la ley. Principalmente las causales
se encuentran en el artículo 768 del CPC, en éste encontramos de forma taxativa, sin embargo,
hay una causal que nos lleva a otros artículos.
Son causales de casación en la forma:
1. Haberse dictado la sentencia por tribunal incompetente o integrado en contravención a lo que
dispone la ley. Esta causal contiene:
- Por un lado la competencia del tribunal, la cual puede ser absoluta o relativa, esta causal
requiere preparación. No olvidar, además, que se puedo haber prorrogado la competencia
relativa, y en ese caso, no se puede alegar incompetencia).
114
- Por otro lado contempla la idea de un tribunal que no está integrado conforme a la ley, en
este caso se refiere a tribunales colegiados, en los cuales no ha habido una conformación
del tribunal tal como la ley lo describe, por ejemplo, un tribunal con menor cantidad, etc.
2. La sentencia fue pronunciada por un juez que se encuentra implicado o con recusación
pendiente o declarada.
3. El haberse dictado la sentencia en un tribunal colegiado, ocurriendo algo de lo siguiente:
a) Sentencia fue dictada con menor número de votos que los que exige la ley
b) Sentencia dictada por menor número de jueces que los que señala la ley
c) Sentencia dictada por jueces que no participaron de la vista de la causa
d) En la sentencia faltan jueces que sí estuvieron presentes en la vista de la causa
4. Ultra petita o extra petita. La ultra petita, se da en los casos en que el tribunal otorga más que
lo que las partes han pedido. Por su parte extra petita, se da en los casos en que el tribunal
concede cosas que nadie le pidió, otorga lo que no se le ha solicitado, cualquiera de ambas
genera esta causal de casación en la forma. Sin embargo queda fuera de esta causal,
aquellas circunstancias en que el tribunal pueda actuar de oficio.
5. Haberse dictado la sentencia omitiendo cualquiera de los requisitos del artículo 170, que es
el que señala los requisitos que debe contener la sentencia
6. Haberse dictado sentencia vulnerando la cosa juzgada. En este caso se dicta la sentencia
pasando por sobre otra que tiene autoridad de cosa juzgada
7. Sentencia que contiene decisiones contradictorias. Las decisiones contradictorias, se dan
cuando son incompatibles entre sí.
8. Haberse dictado sentencia en un recurso de apelación que estaba desistida, desierta o
prescrita. Con la nueva ley de tramitación digital se modificó esta causal señalando “haberse
dictado sentencia en un recurso de apelación que estaba desistida”
9. Sentencia que ha sido el resultado de un proceso en que se omitieron trámites esenciales.
115
6. Citación a las partes para las diligencias de prueba en que las partes deban comparecer
7. Citación a oír sentencia
116
1. La casación en la forma siempre conlleva la posibilidad de alegatos, por lo tanto no hay que
pedirlo. En consecuencia siempre la resolución del tribunal es autos en relación, no hay “en
cuenta”
2. Hay un segundo control de admisibilidad, y este control versa sobre lo siguiente:
- Si el recurso se intentó dentro de plazo
- Si cuenta con patrocinio de abogado
- Si la sentencia es susceptible de casación
- Si el recurso está fundado
117
forma o casación en el fondo, etc., el punto está en que los tribunales superiores han tomado
conocimiento del asunto y si el tribunal detecta causal de casación en la forma el tribunal puede
dar curso a una casación en la forma de oficio. Ésta se tramita igual que la casación en la forma,
da lugar a alegatos, de dicta autos en relación, etc.
Hay autores que señalan que no se debe hablar de recurso, pues no son las partes la que solicitan,
sino que es el propio tribunal quien actúa, y no olvidar que una de las características de los
recursos es la petición de parte.
Casación en el fondo.
Como concepto diremos que es el acto jurídico procesal de la parte agraviada por una sentencia,
que busca obtener de la Corte Suprema un pronunciamiento que la invalide, por haberse dictado
con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
118
1. Ley. Entendemos por ley:
a) La constitución política
b) Leyes propiamente tales, ordinarias, orgánicas, quórum, etc.
c) Tratados internacionales reconocidos por Chile
d) La ley extranjera, siempre y cuando esa ley se aplique en Chile en virtud de una institución
de derecho internacional que se denomina reenvío
e) La costumbre, siempre y cuando la ley se remita a ella
f) Infracción al contrato. Es discutible porque algunos autores sostienen que como el artículo
1545 señala que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes, al elevarlo al
rango de ley ya bastaría para causal de casación en el fondo. En tanto otros señalan que
lo que el legislador lo que hace es una analogía, no es que sea una ley.
2. Infracción. Por infracción se entiende lo siguiente:
a) Contravención a la ley, es decir, que la sentencia adopto una postura contraria a lo que la
ley señala. Aquí el tribunal obvio la ley, fallando en contra de lo que señala
b) Errónea interpretación de la ley, es decir, no fue correctamente interpretada
c) Falsa aplicación de la ley, es decir, el tribunal dictó sentencia pero aplico una ley distinta a
la que debió aplicar
Se debe demostrar que esta infracción de ley ha influido sustancialmente en lo dispositivo del
fallo, es decir, se debe demostrar que si no se hubiere infringido la ley, el fallo sería distinto.
119
es una unificación de jurisprudencia. Si la corte rechaza conocer en pleno, se puede intentar
reposición especial
3. Control de admisibilidad. En este caso el control de admisibilidad versa ante lo siguiente:
a) Que el recurso se haya intentado dentro de plazo
b) Que la resolución sea susceptible de casación en el fondo
c) Que el recurso contenga patrocinio de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión
d) Que se encuentre la causal de casación en el fondo
(*) Si no la declara admisible, procede reposición especial
4. En el caso de la casación en el fondo existe lo que se llama el rechaza in limine, esta expresión
significa “al principio, al comienzo, al empezar”. Este rechazo consiste en que el recurso fue
declarado admisible por cumplir con los requisitos de admisibilidad, pero por otro lado,
sostiene tiene fundamentos, pero son demasiado débiles, de modo que el recurso, no tiene
peso jurídico, es decir, tiene graves carencias en sus fundamentos, así entonces sin someterlo
a tramitación, la corte lo rechaza por manifiesta falta de fundamentos.
Si esto sucede el recurrente tiene un plazo de 3 días para invocar reposición especial
5. Respecto de los alegatos, la casación en el fondo tiene un tiempo máximo de 60 minutos (en
los anteriores eran 30), es más, se puede solicitar ampliación hasta por 60 minutos más.
6. Terminada la vista de la causa el plazo que tiene la corte para dictar sentencia es de 40 días,
(no de 15 o 30 como ocurría antes).
120
2. Sentencia de reemplazo: esta es la sentencia que va a ocupar el lugar de la sentencia
que fue casada, o anulada. Esta sentencia de reemplazo tiene como toda sentencia,
parte expositiva, considerativa y resolutiva.
Si uno compara la sentencia original con la de reemplazo no cambia, y no tiene por qué cambiar.
La parte considerativa mantiene las consideraciones de hecho, porque la casación no toca hechos;
las consideraciones jurídicas si cambia. La parte resolutiva efectivamente cambia, pues eso
buscaba la casación en el fondo
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- Audiencia de formalización, el que formaliza es el fiscal (ministerio Publico)
- Audiencias que dicen relación con medidas cautelares
- Audiencia en que el imputado presta declaración
- Audiencia de cierre de investigación
- Audiencia de preparación de juicio oral, esta arroja como resultado el auto de apertura de
juicio oral
Prácticamente todas las audiencia, son frente al juez de garantía, la única que no se hace
frente a él es la de juico, esta se realiza frente al juez de tribunal oral
c) Resolver los incidentes que se promuevan en estas audiencias
d) Emitir autorizaciones cuando la ley lo requiera, esto porque existen ciertas diligencias que
deben ser autorizadas por el juez de garantía, básicamente, son aquellas que de alguna
manera puedan alterar garantías fundamentales
e) Dictar sentencia, en ciertos casos. No es común que le toque dictar sentencia al juez de
garantía, pero se da en casos como procedimiento abreviado, delitos de acción penal privada,
procedimiento simplificado (faltas, infracciones a la ley de alcoholes, etc.). SI se llega a juicio
oral es al juez de tribunal oral al que le corresponde dictar sentencia.
f) Regular el cumplimiento de la condena, si el juicio termina en condena a quien le corresponde
fiscalizar el cumplimiento de la condena sea efectivo, es el juez de garantía, porque él debe
velar porque se sigan respetando las garantías fundamentales.
Tribunal oral en lo penal o tribunal de juicio oral en lo penal – TOP: tiene como características:
- Es un tribunal colegiado, tanto en su composición como en su funcionamiento
- Ejerce su competencia sobre una comuna o agrupación de comunas
- Conoce en única instancia, debido a que no hay apelación posible. No olvidar que las pocas
resoluciones apelables, son dictadas por el juez de garantía.
- Tiene como superior jerárquico a la corte de apelaciones respectiva, no para apelación, pero
si para otros recursos como la nulidad. Ojo, podría ocurrir que el superior jerárquico sea
directamente la Corte Suprema, conforme a ciertas causales
122
Comité de jueces: este es un órgano de los que la doctrina denomina órganos administrativos, ya
no es un tribunal percé. El comité de jueces es un órgano que tiene funciones administrativas, que
se compone por todos los jueces que participan en materia penal (de garantía y de top) y tienen a
su cargo funciones administrativas, como por ejemplo, mantener en buen estado las salas de
audiencias, llevar archivo judicial, procurar buen funcionamiento de los sistemas computacionales,
etc. Además debe distribuir causas, darle apoyo a los testigos y peritos, etc.
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Policía: se utiliza la expresión policía en sentido genérico, queriendo referirnos con policía a,
carabineros de Chile, órgano de corte militar y que tienen como principal función, prevenir que
ocurran hechos ilícitos (preventiva); también la policía de investigaciones, órgano de corte civil,
tiene como principal función la investigación de hechos después de ocurridos (reactiva); también
encontramos a gendarmería, que cumplirá roles similares a los de policía dentro de recintos
carcelarios, pues dentro de éstos también se cometen delitos.
La principal función en el proceso penal, es realizar las diligencias de investigación pertinentes.
Esto implica, a groso modo, que estas diligencias de investigación se pueden dividir en dos
categorías:
- Aquellas que se pueden llevar a cabo sin orden del fiscal, es decir, actúan de manera
autónomo, por ejemplo, prestar auxilio a la víctima, detener al sospechoso en caso de delito
flagrante (se agregó como delito flagrante aquel que se ve por medio de cámaras de
vigilancia); perseguir a la persona sospechosa de haber cometido un hecho ilícito, esto se
puede hacer en lugares de libre acceso público, o cerrados.
- Aquellas que se debe esperar la orden del fiscal, por ejemplo, levantamiento de cadáver,
realizar operaciones científicas; asegurar medios de prueba.
Pregunta de examen
Imputado: se entiende por imputado a aquella persona a quien se le atribuye participación en un
hecho jurídico.
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3. Derecho a solicitar del ministerio público la práctica de ciertas diligencias, que vayan
encaminadas a liberarlo de responsabilidad
4. Derecho a ser oído, o, derecho a prestar declaración, esto lo puede hacer ante el juez de
garantía (audiencia donde declara el imputado), o en el juicio oral.
5. Derecho a pedir ser formalizado, la razón descansa en de alguna condicionar al ministerio
público, para que este no siga investigando al imputado
6. Tiene derecho, cuando se dan las condiciones para ello, a pedir el sobreseimiento de la causa.
7. Tiene derecho a guardar silencio, sin embargo si debe responder de todo aquello vinculado
con su identidad.
8. El imputado tiene derecho a un trato digno, es decir no puede ser víctima de tortura, de
humillaciones. Esto implica que los interrogatorio no pueden ser extensos, que no se pueden
prometer ventajas procesales que no se le puedan conceder, no se puede usar hipnosis y
medicamentos, no se puede exponer públicamente engrillado o esposado, etc.
9. Derecho a no ser juzgado en ausencia, es por ello que cuando el imputado desaparece, por
regla general, el juicio no puede continuar, esa podría ser una razón para que se decrete
sobreseimiento temporal. Sin embargo, hay procedimientos que aun en ausencia del imputado
de todos modos se le puede condenar como en el monitorio
10. El imputado detenido tiene derecho a:
a) Saber el motivo de su detención
b) Ser tratado como inocente
c) A que su familia esté informada de que él se encuentra detenido
d) Derecho a visitas
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audiencia, demostrar ignorancia de normas procesales penales, o ignorancia de los hechos.
Las sanciones pueden llegar incluso a la suspensión del ejercicio profesional
e) Independiente de lo anterior la ley señala que el defensor tiene cierta libertad para renunciar
a la defensa si lo estima pertinente, sin embargo, por mucho que se renuncie llega un
momento en que se deben llevar a cabo diligencias urgentes. La ley incluso indica que cuando
el abogado defensor renuncia esta debe ser motivada, generalmente los motivos son, señalar
que el imputado le oculta información, el continuar con la defensa puede traer complicaciones
al defensor, etc.
Víctima: usualmente es la persona ofendida por el delito, artículo 108 del CPC. Es el sujeto pasivo
del delito. La victima puede ser persona natural o jurídica e incluso en algunos casos se puede
considerar victima a toda la sociedad, por ejemplo en delitos difusos (afectan a un gran número
de personas) envenenamiento de aguas, destrucción de vía férrea, delitos económicos, etc.
Si a coincidencia del delito la victima muere, la ley señala quienes asumen la calidad de víctima,
este establecimiento está en el 108, por un orden de prelación señalando que es víctima:
a) Cónyuge, los hijos y conviviente civil
b) A falta de ellos, los ascendientes
c) A falta de ellos, el conviviente de hecho (no civil)
d) A falta, los hermanos
e) A falta, el adoptado o el adoptante
Derechos de la victima
1. La victima tiene derecho a ser atendida, de esto debe preocuparse todos los órganos
2. La victima tiene derecho a un trato digno, es decir, debe ser confortada, se le deben facilitar
los trámites, tratar de minimizar la victimización secundaria.
3. La victima tiene derecho a denunciar el delito, la denuncia no solo la puede hacer la victima
4. La victima tiene derecho a ser informada, quien debe informarle es el fiscal, para que este
informe como va avanzando la investigación
5. La victima tiene derecho a solicitar protección, cuando la víctima sienta que su seguridad está
en peligro
126
6. Derecho a intentar acciones civiles, puede solicitar:
a) Acción indemnizatoria
b) Acción restitutoria: aquella con los cuales la victima solicita que se le devuelvan bienes
Para que la víctima demande no es necesario que se haya querellado.
7. Derecho a ser oída, por ejemplo, cuando se aprobará un acuerdo reparatorio
8. Derecho a querellarse. Cuando se querella se le da prerrogativas que el solo hecho de ser
víctima no le da, así por ejemplo, por ser querellante se puede acusar particularmente, la
víctima no puede, de modo que si el fiscal queda hasta aquí, el querellante podrá continuar.
9. Derecho a participar en el proceso
Querellante: se entiende por tal aquella persona que ha deducido querella. Lo que se persigue con
la querella es:
- Iniciar una investigación, por ejemplo, cuando no se está investigando nada
- Hacerse parte de una investigación que ya se inició.
(*) En los delitos de acción penal privada la única forma de iniciar el procedimiento es por
querella, ahí la investigación no puede iniciarse por otra vía.
Principio de legalidad: consiste en que todo el procedimiento debe pegarse a lo que está señalado
por ley. Este principio va de la mano con lo que se puede entender como el debido proceso, que
es considerada como la garantía de las garantías, puesto que más allá de todas las garantías que
puedan existir, se debe asegurar la presencia de un debido proceso, esto esta incluso garantizado
en la constitución.
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Principio de la única persecución (non bis in idem): implica que cuando una persona ya ha sido
objeto de un proceso penal, sea cual sea el resultado, no puede ser sometido a un nuevo
procedimiento penal por el mismo hecho. Si ya hubo persecución penal, independiente de como
haya terminado no puede la persona ser perseguida nuevamente por los mismos hechos.
Principio del juicio previo: nadie puede ser sometido a una pena o medida precautoria, sin que
haya un juicio previo o un juicio en desarrollo.
Principio del juez natural: es un principio que se reconoce por constitucional, y dice relación con
que una persona no puede ser juzgada por comisiones especiales, sino que debe ser juzgado que
este señalado por la ley y además debe estar constituido con anterioridad a los hechos, sino que
debe ser antes.
Principio de la exclusividad de la investigación penal: esto está muy en sincronía con las materias
anteriores. El único que dirige la investigación en el sistema procesal chileno es el fiscal, nadie
más que él dirige la investigación.
Principio de la presunción de inocencia: de acuerdo a este principio una persona durante todo el
juicio debe ser considerada como inocente, cesando esa presunción solamente con una condena
por medio de una sentencia firme. Mientras se sea imputado y no haya aún sentencia
condenatoria, el imputado, debe ser considerado como inocente.
Principio cautelar: dice relación con que durante todas las etapas del procedimiento debe velar por
el respeto a las garantías fundamentales, esta función recae en el juez de garantía y durante el
juicio deberá cumplirla el tribunal de juicio oral.
Principio de congruencia: dice relación con tres momentos dentro del proceso penal, que deben
ser uniformes, estos son:
- Formalización
- Acusación
- Sentencia condenatoria
Entre estos tres actos debe haber una uniformidad.
(*) Institución que tiene nombre principio pero no es principio, es el principio de oportunidad, es
una institución puntual, no es un principio propiamente tal, esta es una facultad que tiene el
128
ministerio público, cuando a pesar que un hecho pueda ser constitutivo de delito, decide no
continuar en el proceso, y ese no continuar en el proceso implica un equivalente jurisdiccional, es
decir, el juicio termina y termina con autoridad de cosa juzgada. El fiscal nacional determina cuales
son los delitos respecto de los cuales los demás fiscales puedan invocar el principio de
oportunidad.
Otros principios:
- Principio de protección a la victima
- Principio de la imparcialidad
- Principio de economía procesal
- Principio de la bilateralidad de la audiencia
Los plazos
1. En materia penal hay plazos de horas, por ejemplo, el juez de garantía tiene 24 horas para
responder cualquier presentación que se le haga por escrito. Esto plazos de horas se cuentas
por reloj, de inmediato, corres sin interrupción, no hay horas hábiles o inhábiles.
2. Respecto de los plazos de días en materia procesal penal, todos los días son hábiles, son
días continuos y corridos. Con la única salvedad de que si el plazo debiera terminar un día
que fuere feriado, se extiende hasta el día hábil siguiente.
3. Los plazos son fatales, sin embargo, llama la atención que los plazos son fatales, incluso para
el juez. Como regla generalísima los plazos son improrrogables, pero podrían prorrogarse en
algunos casos, por ejemplo, el fiscal puede pedir una prórroga del plazo que se le da para
investigar.
Las resoluciones judiciales
1. Existen las mismas resoluciones judiciales que ya conocemos, autos, decretos,
interlocutorias, definitivas, etc., y el tribunal tiene la facultad de hacerlas ejecutar incluso con
auxilio de la fuerza pública si fuere necesario
2. Existen ciertas actuaciones que la ley indica que deben ser realizadas en presencia del juez,
por ejemplo, audiencias. Cuando se exige la presencia del juez, tenemos que entender que el
legislador no permite que el juez delegue esa facultad en otro funcionario. Si llegase a suceder
cualquier resolución dictada en cualquier diligencia en que debe intervenir el juez y este no
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está presente, es nula, esto se promueve por medio de un incidente de nulidad y se debe
promover de inmediato
3. Las resoluciones que dicta el juez (garantía o TOP) deben ser fundadas, es decir, se deben
explicar los motivos de hecho y derecho que la justifican, en este sentido la doctrina ha sido
clara en señalar que no basta con nombrar artículos, sino que debe haber un fundamento
coherente. Los decretos no necesitan fundamento, pero los autos las interlocutorias y las
definitivas deben ser fundadas
4. En cuanto al plazo para dictar resoluciones hay que distinguir:
a) Respecto de las presentaciones escritas, las resoluciones deben presentarse en un plazo
máximo de 24 horas. Excepción, la sentencia definitiva
b) Las presentaciones (requerimientos) hechos en audiencia las resoluciones deben ser
dictadas de inmediato
5. En cuanto al registro de audiencias. Las audiencias verbales quedan grabadas, esto abarca
audiencias hechas ante juez de garantía o de juicio. En realidad la ley señala que la forma de
registro puede ser libre, por ende se podría hacer hasta por escrito, sin embargo en general
el registro suele ser por vías electrónicas. Por regla general los registros no son íntegros, es
decir, no es que dure de principio a fin, sino que se registra lo más relevante de la audiencia;
sin embargo, hay ciertas audiencias que por mandato legal deben registrarse de manera
íntegra (completa):
- Audiencia preparatoria
- Audiencia de juicio
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Por el otro lado tenemos las actuaciones del ministerio público, estas no se notifican porque no
son resoluciones judiciales, el ministerio público no es un tribunal por lo tanto las actuaciones que
desarrolla no son notificadas, sino que son jurídicamente comunicadas.
¿Cómo se comunican?
Esto es determinado por el ministerio público, por correo electrónico por ejemplo, en la práctica es
común que se llame telefónicamente. De todas formas el ministerio público debe dejar constancia
de que la comunicación fue practicada y como se hizo. Dado que no son resoluciones judiciales
tampoco procede notificación.
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Se pueden distinguir claramente tres etapas del procedimiento penal, estas son:
1. Investigación, esta etapa tiene como características:
a) Se divide en dos fases, hay dos momentos de investigación:
- Investigación desformalizada o no formal, está el primera que encontraremos y se
caracteriza por no tener plazo de duración determinado y además durante esta etapa las
diligencias de investigación son menores.
- Investigación formalizada: es aquella que tiene la formalización
b) En esta etapa la principal figura es el ministerio publico
c) Por lo mismo la función que tiene el juez durante esta etapa no es investigar, sino que lo
que le corresponde es dar autorizaciones cuando sea pertinente e ir dirigiendo lo que es el
procedimiento en sí. Es decir, debe ir garantizando que se respeten los derechos
fundamentales, estamos hablando del juez de garantía
2. Etapa intermedia o etapa preparatoria. Dentro de esta etapa preparatoria encontramos dos
sub etapas: (en el momento que termina la investigación y pasamos a la segunda etapa ese
momento es la acusación, se acusa y se termina la etapa de investigación la que podría
terminar por otras vías también, pero para que el procedimiento continúe se debe acusar)
a) Etapa de discusión escrita, escritos básicamente, la acusación fiscal, particular si es que
hay, demanda civil si es que hay y la defensa escrita del imputado.
b) Audiencia preparatoria de juicio oral, esta culmina con un documentos fundamental, que
es el auto de apertura de juicio oral, además es la que pone termino a la etapa intermedia.
El auto de apertura de juicio oral es la resolución que se dicta como resultado de la
audiencia preparatoria.
La audiencia preparatoria es una audiencia donde al final se recaba toda la información,
por qué se acusa, como se defiende el imputado, se reproduce la demanda, la
contestación, se indican medios probatorios, se indican los hechos que requerirán prueba,
se alcanzan las convenciones probatorias (son aquellos puntos en que todas las partes
están de acuerdo y por ende no hay para que probarlos), todo ello arroja como resultado
que cuando termina la audiencia preparatoria vamos a generar esta resolución judicial que
se llama auto de apertura de juicio oral, que más que un auto es una sentencia
interlocutoria. Este documento, es el único que llega a manos del TOP, de modo que ahí
están todos los antecedentes de lo actuado
3. Etapa de juicio. Este es el juicio, esta es la etapa más simple de estudiar, la menos
preguntada, pero la más importante. Esta etapa es básicamente:
- Recibe el tribunal el auto de apertura, con ello está en condiciones de fijar audiencia
- Fija audiencia de juicio
- Se desarrolla la audiencia
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- Terminada la audiencia el tribunal se retira brevemente y luego de deliberar los jueces
evacuan el veredicto (culpable o inocente)
- Luego, el tribunal señala que día se dará lectura a la sentencia, en esta va la pena en
concreto.
(*) Sobre el veredicto no hay recursos, el recurso es respecto de la sentencia
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Quedan libres de denunciar, cuando de la denuncia se inicie o se pueda iniciar una
persecución penal propia o de su cónyuge, conviviente civil, hermanos, ascendientes o
descendientes, en estos casos cesa la obligación de hacer denuncia pública.
Los que están obligados son, por ejemplo:
- Miembros de fuerzas armadas cuando toman conocimiento de hechos ilícitos mientras
desempeñan sus funciones
- Los propios fiscales o funcionarios públicos, cuando se trata de delitos funcionarios.
- Los conductores de medio de transporte nacionales e internacionales cuando se trata de
hechos que hayan ocurrido durante el trayecto o en las estaciones de parada.
- Los profesionales de las áreas de salud, colegios, etc., respecto de los delitos o hechos ilícitos
cometidos en el establecimiento
¿Dónde se denuncia?
a) Ante cualquier tribunal que tenga competencia criminal (juez de garantía o TOP)
b) Ante el propio ministerio público, en sus oficinas
c) Ante las policías, comprende Carabineros de Chile y PDI
d) En el caso de los hechos que ocurran al interior de recintos penales, ante gendarmería.
Procedimiento de denuncia
La denuncia puede ser verbal o escrita, y debe contener lo siguiente:
- Identificación del denunciante
- Domicilio del denunciante
- Narración de los hechos circunstanciada, es decir, particular
- Determinación de los que hubieren cometido el hecho, si es que se les conoce.
- Firma del denunciante
La denuncia, es enviada el ministerio público (a menos que fuere hecha ante el ministerio público),
frente a la denuncia el ministerio público puede:
a) Estimar que los antecedentes aportados son suficientes para iniciar investigación, es decir,
da inicio a la investigación, de modo que debe hacerlo dentro de 24 horas siguientes
b) Estimar que los antecedentes no fuesen suficientes, lo que hace el ministerio público,
determina archivo provisional de la denuncia
c) Advertir que con los antecedentes presentados, el hecho denunciado no es constitutivo de
delito. Lo que se hace en este caso, es no iniciar investigación.
(*) Por lo tanto el fiscal recibe la denuncia y estima que los antecedentes no son suficientes toma
la decisión de archivo provisional, puesto que podrían surgir nuevos antecedentes que permitan
iniciar luego una investigación.
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3. Mediante querella criminal
¿Qué es la querella?
No hay concepto legal, sin embargo, diremos que es el acto jurídico procesal, consistente en
solicitar al tribunal competente, el inicio de una investigación o adherirse a una ya iniciada, con el
propósito de ser considerado parte dentro del proceso penal. Cabe destacar entonces que con la
querella se busca hacerse parte, y como se desprende del concepto, la oportunidad para
querellarse no es solo antes de que haya investigación, sino que también se puede querellar
cuando la investigación esta iniciada.
(*) Con la querella el querellante se hace parte, esta es la diferencia más importante con la
denuncia, puesto que por denuncia no se hace parte.
Tomando en cuenta que en la querella, el querellante se hace parte, la ley le permite querellarse
a ciertas personas, los que se pueden querarse son:
- Por regla general, la víctima, al hablar de victima hablamos también del que fuere su
representante legal
- Excepciones:
a) Se permite que cualquier habitante de la provincia se pueda querellar cuando se trata
de un delito terrorista o cuando se trata de un delito cometido por funcionario público
en el ejercicio de sus funciones
b) Cualquier persona de la región, cuando el delito afecte intereses relevantes, por
ejemplo, envenenamiento ambiental, difusión de agentes patógenos, entre otros
Personas que no pueden querellarse entre sí
a) Los cónyuges
b) Convivientes civiles
c) Consanguíneos en toda la línea recta
d) Colaterales de segundo grado
e) Parientes por afinidad de segundo grado
Con excepción de delitos cometidos uno contra el otro, ahí no hay problema de querellarse, esto
se extiende a delitos cometidos contra sus cónyuges o sus hijos.
Procedimiento de la querella
La querella se debe presentar por escrito, ante el juez de garantía competente (el juez de garantía
es competente para recibir una querella) y el escrito debe contener lo siguiente:
- Designación del tribunal
- Identificación del querellante
- Identificación de la persona contra quien se dirige la querella, en la medida que dicha
identidad sea conocida, en caso contrario, se intenta contra los que resulten responsables
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- Relación circunstanciada de los hechos, contar la historia
- Se pueden solicitar diligencias de investigación al ministerio publico
- La firma del querellante y la constitución valida de patrocinio y poder
El tribunal, el juez de garantía, recibida la querella hace un examen de admisibilidad, este examen
es básicamente para ver si la querella cumple con los requisitos ya señalados, de aquí se
desprenden dos posibilidades:
a) Que cumpla con los requisitos: en este caso el juez de garantía remite la querella al
ministerio público, para dar inicio a la investigación si es que no se había iniciado aun, o
bien, si ya estaba iniciada, igual se remite para que el ministerio público, tome conocimiento
que hay una nueva parte en el juicio.
b) Que no cumpla con los requisitos: en este caso el juez no le da curso a la querella, sin
embargo, igualmente la remite al ministerio público, puesto que la ley señala que si la
querella no cumple los requisitos establecidos con la ley valdrá como una denuncia, y será
enviada al ministerio público como una denuncia nada más, esto servirá en caso que aún
no hay denuncia y desde este punto puede permitir el inicio de una investigación igual, si
la investigación ya estaba iniciada no cumple fines importantes, salvo indicarle nuevos
antecedentes que él no conocía
Algunos ejemplos de cuando no se declara admisible la querella
- Cuando quien se ha querellado no puede querellarse
- Cuando la querella se ha interpuesto con falta de requisitos de forma, en este caso está
abierta la posibilidad que el juez de garantía de lugar a que se corrijan los vicios, pero ella
dependerá del criterio del tribunal, sin embargo, hay ciertos vicios que el tribunal no puede
corregir, por ejemplo, si falta patrocinio.
La resolución que declara inadmisible la querella, cabe el recurso de apelación, la que se concede
en el solo efecto devolutivo.
No olvidar que en materia penal, se concederán siempre en el solo efecto devolutivo, salvo en dos
casos, que son la apelación de la sentencia definitiva que dicta el juez de garantía en
procedimiento abreviado y la apelación del auto de apertura de juicio oral, siempre que apele el
ministerio público por cierta causal.
Iniciada la investigación el fiscal ordenara las diligencias de investigación que estime pertinente,
no solamente se va a investigar, sino que el ministerio público debe además dar protección a la
víctima y testigos.
¿Cómo puede terminar la investigación desfomalizada? (sin formalización)
1. Archivo provisional: este cabe cuando el ministerio publico estima que con los
antecedentes presentados no hay aun los necesarios para iniciar una investigación, es
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decir, se aportan antecedentes que el ministerio publico advierte que no serán conducentes
a nada.
Características del archivo
a) Suspende la aparición hasta nuevos antecedentes, es decir, no extingue
responsabilidad penal
b) Solo cabe antes de la formalización, es casi inmediata. Si llega a intervenir el juez de
garantía ya no se puede archivar provisionalmente, es por ello que el fiscal recibe la
denuncia y debe decidir de inmediato.
c) Es reversible, el archivo puede ser sin límite, de modo que en cualquier momento
podría reabrirla
d) No se extingue la responsabilidad penal
(*) Si el potencial delito, fuere de aquellos que tienen asignada pena aflictiva, para poder
archivar provisionalmente se requiere autorización del fiscal regional.
2. Decisión de no iniciar investigación. Esto como bien dijimos, ocurre en dos casos:
a) El fiscal estima que los hechos no son constitutivos de delitos
b) El ministerio publico estima que si bien los hechos son constitutivos de delito la
responsabilidad penal se encuentra extinguida.
A diferencia de la decisión de archivar provisionalmente, que tenía por objeto no desviar
recursos a lugares que no nos lleven a ningún lado, acá la idea de fondo es dar cumplimiento
al principio de legalidad, es decir, como investigar a alguien que o no ha cometido delito o bien
su responsabilidad ya está extinta. Esto solo puede hacerse antes de formalizar.
No confundir la decisión de no iniciar investigación con el cierre de investigación, este último
supone que la investigación ya está en marcha, incluso hay formalización, el cierre de la
investigación es cuando expira el plazo para investigar.
Características de la decisión de no iniciar investigación
a) Debe fundamentar su decisión
b) No se extingue la responsabilidad penal, porque no la hay o bien ya estaba extinta
c) No requiere en ningún caso autorización de fiscal regional, es decir, no hay control
administrativo
d) Solo opera previo a la formalización y antes de la intervención, por cualquier vía, del juez
de garantía
Cuando el fiscal decide no iniciar investigación, él debe enviar esos antecedentes al juez de
garantía competente, para que el juez tome conocimiento de ello, esto es para efecto de
control.
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3. Principio de oportunidad: lo que sucede con esta figura, es que solo no puede invocarse antes
de la formalización, sino que también después de ella. A diferencia de las dos primeras figuras,
el fiscal las puede solicitar antes o después de formalizar.
El principio de oportunidad es la facultad que la ley le da al ministerio público, para no
continuar con un procedimiento, es decir, no iniciar una investigación, o bien abandonar una
que ya se hubiere iniciado, cuando el delito que existe es de aquellos que no comprometen
gravemente el interés público.
El principio de oportunidad pierde eficacia cuando existe querella, al interponerse querella ya
no se puede invocar el principio de oportunidad, pero además la victima también podría forzar
la continuación del juicio.
El principio de oportunidad se invoque donde se invoque, es un equivalente jurisdiccional, en
consecuencia extingue la responsabilidad penal, solo la penal, la civil no está extinta, de modo
que esta podrá ser solicitada en sede civil
(*) Solo puede demandarse civilmente, dentro del proceso penal, al imputado, si se quiere
demandar a un tercero civilmente responsable, se debe hacer en sede penal.
¿Qué es la formalización?
Quien formaliza es el ministerio público, por lo tanto no es una resolución judicial. Podemos decir
que la formalización es una actuación del ministerio público.
El artículo 229 del CPP señala que la formalización es la comunicación que el fiscal efectúa al
imputado en presencia del juez de garantía que desarrolla actualmente una investigación en su
contra, respecto de uno o más delitos determinados. Al formalizar se deben indicar los delitos que
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se imputan, y no olvidar que la formalización pasa a ser la primera parte del principio de
congruencia, formalizar, acusar y condenar.
Características de la formalización
1. Es un acto jurídico procesal que emana del ministerio público, puesto que el que formaliza es
el que investiga, es por ello que emana del ministerio público.
2. Acto solemne, puesto que este se efectúa en audiencia, ante el juez de garantía.
3. Durante la audiencia de formalización el imputado tomará conocimiento de:
a) Que en su contra hay una investigación
b) Que los hechos pueden ser constitutivos de delitos
c) Se informa presuntivamente cual sería la participación que existe en el delito
Efectos de la formalización
1. Se interrumpe la prescripción de la acción penal, el CPP, señala que se suspende, pero más
que una suspensión es una interrupción.
2. La causa queda radicada
3. Comienza a correr el plazo para cerrar la investigación (el que es generalmente de 2 años)
4. Ya no cabe el archivo provisional ni tampoco la decisión de no iniciar investigación. Estas dos
actitudes del fiscal, solo se pueden tomar antes de la formalización, en consecuencia como
efecto de la formalización ya no se puede optar por ninguna de ellas
5. Con la formalización cesa la suspensión condicional que hubiese en otro procedimiento
6. A partir de la formalización el fiscal (Ministerio Publico) ya podría ordenar diligencias que
atenten contra las garantías fundamentales, pero debe obtener la autorización del juez de
garantía
7. Fija el primer parámetro del principio de congruencia
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será menor a dos años, se puede tomar la decisión de ir a procedimiento simplificado, el fiscal
podría de inmediato acusar si ya tuviese antecedentes suficientes para ello, con lo anterior se
produce la particularidad de que la audiencia deja de ser de formalización y pasa a ser
audiencia preparatoria, etc.
(*) Respecto de la formalización no caben recursos procesales, por no ser una resolución judicial,
si el imputado no está conforme puede iniciar reclamos administrativos
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2. A través de alguna de las salidas alternativas
¿Qué son las salidas alternativas? Se dice que son los medios de terminación anticipada, en que
se privilegia el acuerdo de las partes para poner término al conflicto penal.
¿Cuáles son las salidas alternativas?
- Suspensión condicional del procedimiento.
La suspensión condicional del procedimiento es una resolución judicial, pro la cual el
procedimiento quedara suspendido por un plazo no superior a tres años, durante el cual, el
imputado deberá ir cumpliendo ciertos requisitos.
Requisitos para que proceda
a) La pena del delito no puede superar tres años en abstracto
b) 11-6 irreprochable conducta anterior
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- Acuerdos reparatorios
¿Qué son los acuerdos reparatorios? Son el acuerdo entre victima e imputado, respecto de una
reparación pecuniaria, la cual concedida en audiencia, extingue la responsabilidad penal.
Requisitos para que proceda
a) Que exista acuerdo entre victima e imputado
b) Que el acuerdo sea legalmente admisible, es decir, no siempre se puede llegar a acuerdo
reparatorio. Los casos en que procede el acuerdo son:
- Cuando el hecho vulnera ámbito patrimonial
- Cuando se trata de lesiones menos graves o inferior a ella
- Cuando sin importar las consecuencias, se trata de cuasidelito
c) El juez lo debe autorizar en audiencia
3. Cierre de la investigación
Es una decisión tomada por el fiscal, donde el señala que ya se han realizado las diligencias
necesarias para determinar si hay o no hecho punible y si tienen o no participación el o los
imputados. El que debiera cerrar la investigación es el fiscal.
No hay un momento puntual en que deba cerrar la investigación, sino que el fiscal la cerrara
cuando el estime pertinente. Sin embargo, podría ocurrir que el tiempo transcurra y el fiscal no
cierre la investigación, cuando esto sucede, el imputado o el querellante (solo ellos), le solicitan al
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juez de garantía que aperciba al fiscal para que cierre la investigación; frente a esta solicitud el
juez de garantía cita a una audiencia, que se llama audiencia de cierre de investigación.
(*) No olvidar que no hay motivo para llegar a la audiencia, puesto que el fiscal debió cerrarla
cuando estime pertinente.
En la audiencia puede ocurrir:
a) Que el fiscal cierre la investigación
b) Que el fiscal solicite al juez una prórroga del plazo para investigar. Su único fundamento es
que el fiscal señale que hay diligencias pendientes, que son consideradas fundamentales
c) El fiscal no comparece o bien, comparece pero se niega a cerrar la investigación. En este
caso, el juez dicta sobreseimiento definitivo (equivalente a sentencia absolutoria), y se acaba
el juicio, y paralelamente el fiscal se ve expuesto a sanción disciplinaria
Cerrada la investigación, sin importar como se cerró, el fiscal tiene un plazo de 10 días para tomar
alguna de las siguientes decisiones:
1. Solicitar sobreseimiento definitivo
2. Solicitar sobreseimiento temporal
3. No perseverar en el procedimiento
4. Deducir acusación fiscal
Si transcurren estos 10 días y el fiscal no hace nada, se dicta sobreseimiento definitivo
Sobreseimiento definitivo: es la resolución que pone fin al procedimiento penal, por haberse
extinguido la responsabilidad penal, o por no haber existido ésta en ningún momento.
El sobreseimiento definitivo cabe cuando:
- El hecho no constituye delito
- El imputado es inocente
- Estamos frente a un acuerdo reparatorio o suspensión condicional del procedimiento
Sin embargo, existen casos particulares en que puede haber sobreseimiento definitivo, pero que
no cuadran con la definición que dimos antes. Casos como por ejemplo:
- Fiscal que no concurre a audiencia de cierre de investigación
- Fiscal se niega a cerrar la investigación
- Fiscal no concurre a audiencia de formalización
- Transcurren los 10 días y el fiscal no toma decisión alguna
- Cuando en un delito de acción penal privada se abandona la querella o esta es desistida
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Efectos del sobreseimiento definitivo
1. Pone termino al juicio siendo el equivalente a una sentencia absolutoria
2. Provoca la revocación de todas las medidas cautelares
3. Todo lo que se hubiere incautado para efectos de investigación, deberán ser devueltos
4. Todas las grabaciones que se hubieren interceptado deberán ser destruidas
Sobreseimiento temporal
Es aquella resolución judicial que suspende el procedimiento, hasta que cese la causa que lo
provoca. Aquí no hay causales especificas sino que algo ocurre que no permite continuar con el
juicio y por lo tanto se solicita que el juicio quede suspendido, por ejemplo, al rebeldía del imputado
(si el imputado no está el procedimiento no puede continuar), diligencias pendientes, etc., son
circunstancias que no están taxativamente señaladas en la ley.
El procedimiento es igual que en el sobreseimiento definitivo
No perseverar en el procedimiento
El fiscal opta por no acusar al imputado. Esta decisión tomada por el fiscal es comunicada al juez
de garantía para que este fije una audiencia. La audiencia es muy simple y solo es para que el
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juez le informe a las partes la decisión del fiscal, al juez no le corresponde evaluar nada, solo
informar.
Se le informa a las partes para que en caso que el querellante decida continuar, él sepa entonces,
que debe acusar particularmente.
Acusación
¿Qué debe contener la acusación?
1. Individualización de los acusados y sus defensores
2. Relación de los hechos con su calificación jurídica
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3. Indicar si existen circunstancias que modifiquen la responsabilidad penal (atenuantes y
agravantes)
4. Grado de participación que le correspondan al o los acusados
5. Las normas legales pertinentes, especialmente donde está tipificado el delito
6. Medios de prueba que se emplearan durante la etapa de juicio
7. La pena que solicita, normalmente es el máximo legal
8. Cualquier otra mención que se estime pertinente, por ejemplo, medidas cautelares, ir a
procedimiento abreviado, etc.
(*) Si el querellante decide acusar, estos son los requisitos que su acusación debe tener, sin
embargo, si el querellante se adhiere a la acusación del fiscal solo debe hacer un escrito sencillo
señalando que se adhiere a ella.
Cumplidos los requisitos, el tribunal provee “cita a las partes a audiencia preparatoria de juicio
oral”, para ello se fija día y hora, se notifica por cedula. El tiempo en que debiera ocurrir la audiencia
es no antes de 25 ni después de 35 días, desde que se notifica debe mediar un tiempo mínimo de
25 días y máximo de 35 días.
Si el imputado estuviere privado de libertad, se le notifica por gendarmería en el recinto carcelario.
Víctima: la víctima es notificada de la audiencia preparatoria. La victima tiene el mismo plazo que
tenía el querellante, es decir, puede actuar hasta 15 días antes de la audiencia preparatoria, en
este plazo la victima puede adoptar una de las siguientes actitudes:
a) Deducir demanda civil, esta demanda debe cumplir con los requisitos del 254 del CPC,
recordando que solo se puede demandar a alguno de los imputados, no se puede demandar
a los terceros civilmente responsables, esto debe hacerse en procedimiento civil
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independiente. Las acciones civiles que se pueden intentar son la acción indemnizatoria y la
acción restitutoria.
b) No demandar. El no demandar implica que puede ser que se reserva su derecho a demandar
en juicio civil independiente, sin embargo, hay que entender que la acción civil sigue corriendo
por lo tanto el tiempo sigue avanzando y deberá estar atento a la prescripción. La única
consecuencia dentro del proceso penal de no haber demandado, es que al no demandar
deben quedar sin efecto las medas cautelares reales, aquellas que buscaban asegurar la
responsabilidad económica, que se pudieron solicitar durante el juicio quedan sin efecto
porque no se está persiguiendo responsabilidad civil dentro del juicio penal.
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- Para reclamar vicios formales que pueda tener la acusación fiscal, particular, la adhesión
a la acusación y la demanda civil.
Esto es importante porque una vez que termina la audiencia, cualquier vicio que hubiere queda
saneado, los vicios no podrán ser reclamados.
Desarrollo de la audiencia
1. Deben asistir a la audiencia todos los intervinientes, es decir:
a) Juez de garantía competente, si no hay juez, no se puede realizar la audiencia, y de
hacerlo la audiencia seria nula
b) El fiscal, sin el fiscal la audiencia no se puede llevar a cabo, tanto así que si el fiscal no
está presente el juez debe convocar a otro fiscal. El fiscal que se ausentó puede ser
suspendido de sus funciones e incluso puede ser despedido del ministerio publico
c) El defensor, si no está la defensa la audiencia no se puede llevar a cabo, frente a ello el
juez declara abandono de la defensa y se procede a nombrar defensor público,
independiente si tenía defensor público o particular. La audiencia no puede llevarse a cabo
en ese momento, así entonces se suspende y se pospone hasta por 5 días
d) El acusado, si este falta la audiencia igual se desarrolla, sin embargo es posible que el
juez suspenda la audiencia por no estar presente el acusado, decretando orden de
detención, eso queda entregado a la prerrogativa del juez.
e) El querellante, no está obligado a asistir, puede faltar, pero si este no asiste la querella
queda abandonada
f) La víctima, tampoco está obligada a concurrir, pero si la victima hubiere demandado
civilmente y no asiste la demanda queda abandonada.
2. El juez declara a viva voz abierta la audiencia preparatoria
3. La recapitulación, que consiste simplemente en que el juez de garantía expone lo medular de
las presentaciones escritas.
4. La defensa del imputado. Se le da la palabra al imputado para que este se defienda de manera
verbal, la hace el defensor
5. Se analiza la posibilidad de alguna salida alternativa (ultima oportunidad para ello)
6. Se analiza la posibilidad de ir a procedimiento abreviado. Esto implica que el imputado acepte
su responsabilidad y el fiscal solicita una pena menor. El querellante puede oponerse al juicio
abreviado, pero ello solo puede ocurrir cuando haya acusado particularmente, si se acoge la
propuesta de juicio abreviado, el juicio se desarrolla ahí mismo, de modo que se cambia la
audiencia preparatoria de juicio y pasa a ser audiencia de juicio abreviado
7. Se corrigen los vicios de presentaciones escritas, sin embargo, puede ocurrir que el tribunal
suspensa la audiencia hasta por 5 días para corregir los vicios. Si transcurrido el plazo los
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vicios no se corrigen, los escritos viciados se tienen por no presentados. El fiscal es el único
que podría pedir prorroga de este plazo, esa prórroga puede ser hasta por 5 días más.
8. Se discuten las excepciones
9. En caso que sea necesario, aquí puede haber conciliación de la demanda civil
10. Las convenciones probatorias, son acuerdos que toman todas las partes respecto de das
ciertos hechos por probados de manera tal que cuando se llega a juicio quedan como
demostrados
11. Se discute respecto de los medios de prueba que serán usados en el juicio. Aquí es donde
cada parte intentara desestimar la prueba contraria. Esto es importante porque todos los
medios de pruebas que se acojan son considerados lícitos, ya en el juicio no se podría
cuestionar el medio de prueba, si su valor probatorio, pero su procedencia debe ser reclamada
aquí.
12. Se podría rendir prueba anticipada y no esperar que llegue el juicio oral para ello, pero para
que esto ocurra debe ser por alguna causal que lo justifique, un ejemplo de ello es reclamar
que algún testigo no podrá declarar en el juicio oral porque estará de viaje.
13. Se discute si se mantienen o no las medidas cautelares, sean personales o reales. Para
decretar prisión preventiva, debe estar presente.
14. Se ve la posibilidad, en caso de haber varias acusaciones, de unirlas todas en una sola
acusación.
Como resultado de todo lo anterior, el juez dicta al término de la audiencia, una resolución llamada
auto de apertura de juicio oral, esta es una sentencia interlocutoria de segunda clase. Esta
resolución se dicta de inmediato, por ende queda notificada de inmediato para las partes que están
y las que debieron estar.
El auto de apertura puede ser bastante grande, y esta es la única información que le lleva al juez
oral, es una especie de resumen de todo lo obrado, lo que no está en el auto de apertura es como
si no hubiere ocurrido nunca.
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El auto de apertura es apelable dentro del plazo de 5 días, el único que puede apelar es el
ministerio público y solo puede apelar por las decisiones tomadas respecto de los medios de
prueba. En el fondo el argumento para apelar es que el ministerio público sostenga que le han
excluido medios de prueba que debieron ser tomados en cuenta.
Esta apelación se concede en ambos efectos.
Dictado el auto de apertura (en audiencia) se esperan 5 días para ver si es fiscal apela. Expirado
los 5 días sin que haya recurso, el juez de garantía tiene 48 horas para remitir los antecedentes al
juez oral en lo penal
Etapa de juicio
Es lo menos preguntado en examen de grado.
La tercera etapa comienza cuando el juez oral recibe el auto de apertura, esto marca el fin de la
actividad del juez de garantía, sin embargo tendrá una última aparición si corresponde ejecutar la
sentencia, aquí aparece la figura del otro tribunal que es el juicio oral en lo penal. Esto implica
incluso que a nivel electrónico cambia de rol, dejando de aparecer en los rol de juez de garantía
pasando a verse en los tribunales orales.
Recibido el auto de apertura, el tribunal oral dicta una resolución en la que señala día y hora en
que se llevara la a cabo a audiencia de juicio, ésta no puede ser antes de 15 días ni después de
60 desde que se hayan recibido los antecedentes.
En esa resolución (se notifica por cédula) se indica el nombre de los jueces que participaran en la
audiencia, esto se hace para ver si alguna de las partes quiere inhabilitar a alguno, el plazo para
inhabilitarlos son 3 días desde la notificación.
Desde esa resolución no hay más movimiento hasta el juicio propiamente tal.
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Si el acusado decide a hablar, puede ser interrogado, y lo interroga el fiscal, luego el
querellante, el defensor y por último los jueces pueden pedirle que le aclaren algo que haya
dicho y no quedo claro.
4. Se rinde la prueba, primero el fiscal (prueba de cargo), el querellante, demandante y por último
el acusado (en ese orden). Si entre las pruebas hay documentos deben ser leídos
íntegramente, si hay prueba electrónica se debe exhibir. Los testigos y peritos son
interrogados bajo juramente.
Por regla general en la audiencia de juicio no se pueden presentar nuevas pruebas, sin
embargo se podrá ofrecer prueba nueva sustentando lo anterior en dos argumentos:
a) Que la parte que presenta la prueba demuestre que no conoció la prueba sino hasta ahora
b) Cuando la finalidad de la prueba nueva sea desacreditar las pruebas presentadas
5. Alegatos de cierre o clausura. Vuelven a alegar todos los que alegaron anteriormente, en el
mismo orden y luego del alegato, se le vuelve a dar la palabra para replicar brevemente, el
último que habla es el acusado, si es que quiere.
6. Terminado el debate, los jueces abandonan la sala para deliberar, la ley no señala plazo para
que deliberen, sin embargo, ellos deben anunciar en la misma audiencia cual es la
deliberación. El resultado de la deliberación es el veredicto. El veredicto es simplemente la
mención de que si el acusado es culpable o inocente.
¿En qué casos podría dictar en otro momento el veredicto? Aquí estamos frente a que los
jueces puedan suspender la audiencia, la ley señala dos casos en que el veredicto se dictara
en otra audiencia, no en la de juicio:
a) Cuando la audiencia de juicio ha durado más de dos días
b) Cuando el tribunal hace presente que debido a la dificultad del asunto no se puede tomar
una decisión de inmediato, igual se delibera, pero señalan que no se dictara el veredicto
de inmediato.
Junto con el veredicto el tribunal debe señalar cuando se dictará sentencia, una fecha en la
que esta sea dictada, lo importante es que la sentencia debe ser leída íntegramente en la
audiencia de lectura de sentencia, y es ahí donde las partes tomaran conocimiento del detalle.
La audiencia de lectura de sentencia debe realizarse a más tardar 5 días después del
veredicto. Si no se dicta sentencia transcurrido ese plazo, se fija una nueva audiencia (con
fecha y hora) para lectura de sentencia, pero el tribunal incurre en una falta disciplinaria. Si
nuevamente no hay sentencia, en esta nueva fecha y hora, el juicio se anula, pero se anula
solo si el veredicto fue condenatorio, con lo que debe realizarse nuevamente el juicio
(audiencia de preparación de juicio oral).
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En materia procesal penal, son distintos a los de materia civil, es decir, no se aplica el 170 del
COT, sino que los encontramos en el artículo 342.
Es importante comprender que esta sentencia no solo debe resolver la cuestión penal, sino
también la cuestión civil si lo hubiere, es más podría incluso darse la paradoja de que el asunto
solo tuviere una cuestión penal.
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