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Introducción al Derecho
INTRODUCCIÓN AL DERECHO
APUNTES DE CLASES
Temuco, 2004
Universidad Autónoma del Sur 2
Introducción al Derecho
I. LA UNIVERSIDAD
A. Concepto
B. Historia
C. Misión
II. LA VOCACIÓN JURÍDICA Y LOS ESTUDIOS DE DERECHO
III. CONCEPTO Y FUNCION DEL ABOGADO
IV. NORMAS DE CONDUCTA
A. Normas de conducta humana
1. Características generales
2. Objeto de las normas de conducta humana
3. Aplicación de estos principios en el código penal chileno.
4. Paralelismo entre leyes científicas-física-naturales y normas de conducta humana.
V. ORDENAMIENTO JURÍDICO
A. Características generales
Jerarquía
Unidad
Norma hipotética fundamental
Dinamismo
Plenitud
Coherencia
B. Fuentes del ordenamiento jurídico
Fuentes reales o materiales
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Fuentes formales
C. Potestades de las fuentes formales
Potestad constituyente
Potestad constituyente originaria
Potestad constituyente derivada
Potestad legislativa
Potestad reglamentaria
Potestad jurisdiccional
Potestad social
Potestad normativa de los particulares
Potestad implícita del ordenamiento jurídico
2. Corriente monista
B. Principales ramas del Derecho Público Nacional
1. Derecho Constitucional
2. Derecho Administrativo
3. Derecho Procesal
4 Derecho Tributario
5. Derecho Penal
C. Ramas del Derecho Privado Nacional
1. Derecho Civil
Referencia al Código Civil
2. Derecho Comercial
3. Derecho del Trabajo o Laboral
4. Comentario final del derecho público y del derecho privado
D. Derecho Internacional
1. Derecho Internacional Público
2. Derecho Internacional Privado
Objeto lícito
Causa lícita
b. Sanciones jurídicas civiles
X. DEBER JURIDICO
INTRODUCCIÓN AL DERECHO
I.- LA UNIVERSIDAD
A. Concepto
A. Bascuñan Valdés:
Es una institución desde puntos de vista:
a) Histórico–Cultural
b) Jurídico–formal
a) Histórico– Cultural
Es la institucionalidad de la voluntad del saber y realizar este saber (como el Estado es la
institucionalización de la voluntad de poder, la iglesia de la voluntad de creer)
“Corporación espontánea natural y libre de maestros, estudiantes y graduados para
realizar la empresa del saber y de aplicar y propalar el conocimiento adquirido
participando decididamente en el incremento de la cultura nacional articulada en la
cultura universal.”
b) Jurídico – formal:
Desde este punto de vista la expresión “institución universitaria” singulariza un
conjunto de atributos y obligaciones, una persona jurídica de Derecho Público
estructurada como servicio del Estado cooperador de este para realizar la función
pedagógica en el plano superior con fines profesionales.
Cabe destacar que esta conceptualización fue formulada en el tiempo previo a la
existencia de las universidades privadas las que por su naturaleza son precisamente
personas jurídicas de Derecho Privado.
B. Antecedentes históricos
a) Egipto:
Los primeros establecimientos organizados para difundir el saber superior los
encontramos en Egipto (Colegios sacerdotales en Menfis, Helipolis, Tebas, Israel y Creta.
b) Grecia:
Las escuelas griegas alcanzaron relevancia en el mundo antiguo (especialmente las de
Atenas) y se caracterizaron por enseñar filosofía.
Los Estados griegos no consideraron la función educacional como actividad que
requiere la preocupación estatal, lo que probablemente obedecía a que los particulares
desarrollaban en este campo una labor eficiente que bastaba para satisfacer las
necesidades colectivas.
Escuelas más destacadas: Mileto, Academia (fundada por Platón), Esmirna, Pitagórica.
En el período helenístico destaca la universidad de Alejandría cuya biblioteca llego a
contar con 700.000 volúmenes ya que todo visitante a la ciudad debía entregar a la
biblioteca una copia de los manuscritos que portara.
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c) Roma
El crecimiento de su poderío junto al contacto con Grecia y sus instituciones de estudio
provoco la creación de instituciones análogas en Roma.
Bajo Vespasiano el Estado empezó a participar en la función educacional, se crea la
“escuela publica” y la institución de profesores imperiales a partir del momento que
dicho emperador dispuso que los maestros o profesores encargados de enseñar
“elocuencia” a los jóvenes destinados a servir cargos públicos debían ser remunerados.
e) Edad Media.
f) Situación en América
Instituto Profesional:
Ofrecen programas académicos que no requieren de grado de licenciado pudiendo a su
vez dictar programas técnicos que tengan continuidad con las carreras de corte
profesional.
Están facultados para otorgar toda clase de títulos profesionales con excepción de
aquellos respecto de los cuales la ley exige haber obtenido previamente el grado de
Licenciado en una disciplina determinada, también pueden otorgar títulos técnicos
dentro del área o ámbito de las profesiones respecto de las cuales otorga titulo
profesional.
Universidad:
Tienen la exclusividad sobre aquellos programas académicos que requieren del grado de
Licenciado, siendo además las únicas entidades que pueden dictar programas de post-
grado.
a) Finalidad cultural.
Formar personas cultas con amplia formación espiritual y conocimientos de las ciencias
y artes.
b)Finalidad Docente.
Preparar profesionales y técnicos capaces de actuar eficientemente en las variadas
esferas de la actividad social.
c) Finalidad científica.
Debe hacerse ciencia, contar con un grupo humano que se dedique a la investigación con
el apoyo de bibliotecas y laboratorios.
d) Finalidad Social:
Debe proyectarse hacia la sociedad haciéndole participe del fruto de sus esfuerzos.
“Es la reunión en el individuo del interés y de las capacidades para una misma
Claparede:
actividad”
William Thayer, distingue para una correcta orientación profesional tres elementos:
Conocimiento de las profesiones
Diagnosis de las vocaciones, determinada por aptitud y deseo establecido
Cultivo de la vocación
Vocación Jurídica
Thayer.”La inclinación consciente y estable de un individuo hacia alguna misión en el
campo del Derecho, unido a una eficiente idoneidad para la misma”.
PROFESIONES JURIDICAS
a) Poder Judicial
• Judicatura
Máximo Pacheco, Juez “Es la persona que esta revestida de la potestad de administrar
justicia, esto es, de la facultad de conocer y juzgar las contiendas que promueven entre
partes o los actos no contenciosos que se les sometan”.
Calamandrei: “El buen juez pone el mismo escrúpulo para juzgar todas las causas, aun
las más humildes; sabe que no existen grandes y pequeñas causas, porque la injusticia
no es como aquellos venenos de los que cierta medicina, afirma que tomadas en grandes
dosis matan, pero tomadas en dosis pequeñas curan. La injusticia envenena aun en dosis
homeopáticas”.
• Secretario, Relator, Fiscal.
d) Diplomacia
e) Docencia
Finalmente el que sabe las leyes, las interpreta bien y las aplica erudita y juiciosamente
en los casos que se les ofrecen, este solo merece con verdad el nombre de jurisconsulto o
de sabio en el Derecho”.
Viene de advocatus: llamado persona versada en leyes a quienes se acude para asistir a
quien se lo solicita.
Art. 520 del COT. “Son personas revestidas por la autoridad competente de la facultad
de defender ante los Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes”.
Esta defensa considera solo la aplicación del Derecho en estrados pero no otras
actividades del abogado.
a) Cargo Judicial
b) Cargo administrativos que requieren el titulo
c) Ejercicio libre: Previsión Jurídica
Consejo jurídico
Asistencia jurídica
Avenimientos extra judiciales
Peticiones y defensas de derechos de clientes ante TDJ
Peticiones y defensa de Derechos ante la Administración
Pública
Resolución de conflictos de intereses como árbitros de
Derecho.
“Son preceptos que rigen la conducta humana con la finalidad de realizar un valor”
1. Características generales
Deber ser.
Regulan relaciones deber ser entre un hecho antecedente y otro que puede, o no, ocurrir
como su consecuencia
Son esencialmente transgredibles.
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Lo que establecen como debido puede ser incumplido, o sea, las normas de conducta
humana pueden ser transgredidas o violadas.
Valor.
Valen y son necesarias porque están fundadas o inspiradas en la idea de un valor
1. El loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, y el que, por
cualquier causa independiente de su voluntad, se halla privado totalmente de razón.
2. El menor de dieciséis años.
3. El mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, a no ser que conste que ha obrado
con discernimiento. El Tribunal de Menores respectivo hará declaración previa sobre
este punto para que pueda procesársele.
4. El que obra en defensa de su persona o derechos, siempre que concurran las
circunstancias siguientes:
Primera. Agresión ilegítima.
Segunda. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.
Tercera. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
5. El que obra en defensa de la persona o derechos de su cónyuge, de sus parientes
consanguíneos legítimos en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado
inclusive, de sus afines legítimos en toda la línea recta y en la colateral hasta el
segundo grado inclusive, de sus padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos,
siempre que concurran la primera y segunda circunstancias prescritas en el número
anterior, y la de que, en caso de haber precedido provocación de parte del acometido,
no tuviere participación en ella el defensor.
6. El que obra en defensa de la persona y derechos de un extraño, siempre que
concurran las circunstancias expresadas en el número anterior y la de que el defensor
no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo.
Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en este número y
en los números 4° y 5° precedentes, cualquiera que sea el daño que se ocasione al
agresor, respecto de aquel que rechaza el escalamiento en los términos indicados en
el número 1° del artículo 440 de este Código, en una casa, departamento u oficina
habitados, o en sus dependencias, o, si es de noche, en un local comercial o industrial
y del que impida o trate de impedir la consumación de los delitos señalados en los
artículos 141, 142, 361, 365, inciso segundo, 390, 391, 433 y 436 de este Código.
7. El que para evitar un mal ejecuta un hecho que produzca daño en la propiedad ajena,
siempre que concurran las circunstancias siguientes:
1ª Realidad o peligro inminente del mal que se trata de evitar.
2ª Que sea mayor que el causado para evitarlo.
3ª Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo.
8. El que con ocasión de ejecutar un acto lícito, con la debida diligencia, causa un mal
por mero accidente.
9. El que obra violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo
insuperable.
10. El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho,
autoridad, oficio o cargo.
11. Derogado.
12. El que incurre en alguna omisión, hallándose impedido por causa legítima o
insuperable.
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13. El que cometiere un cuasidelito, salvo en los casos expresamente penados por la ley.
Estas son aquellas que imponen a los hombres una determinada conducta en la vida
social, fundada en principios de buena educación, decoro, protocolo o cortesía.
Características:
Son exteriores:
Significa que la conducta debe materializarse exteriormente, sin importar la intención
del sujeto que actúa. (Hipocresía)
Son unilaterales:
Implica que frente al sujeto obligado no existe otro facultado para exigir el
cumplimiento de la norma (Nadie puede demandar a otro porque no lo saludó)
Son no coactivas:
Su cumplimiento no se puede imponer por la fuerza
Son relativas:
Esto implica que van a depender del tiempo y del lugar
2. Normas religiosas
Características:
Son interiores:
Porque su campo de acción es la conciencia del individuo, importa la intención con que
se hacen.
Son unilaterales:
Imponen una obligación, pero no facultan para exigir su cumplimiento.
Son no coactivas:
No se pueden imponer por la fuerza
3. Normas morales
Estas regulan las conductas de los hombres en conformidad con los dictados de la recta
razón con el fin de que puedan realizar su destino trascendente.
Características:
Son internas
Su campo de estudio es la conciencia del individuo.
Son unilaterales:
El deber impuesto por la norma moral, solo puede ser exigido por la conciencia de cada
sujeto.
Son no coactivas:
Porque no pueden ser impuestas por la fuerza
Trascendente:
Postula que el concepto de lo moral se impone al hombre y es externo a él. Argumenta
indicando que esa es la única forma que podemos explicarnos el remordimiento o
intranquilidad de espíritu, la ansiedad.
Inmanente:
Postula, la idea de que lo moral se determina en forma autónoma por cada sujeto y una
conducta o una acción, va a ser moral, según sí por ejemplo le produce alegría, o le
satisface una necesidad.
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Estas son destacadas como una categoría distinta de normas por algunos autores, entre
ellos Williams, quien destaca a la política como una “forma de vida asociada”, cuya
adecuada coordinación demanda la existencia de autoridades, junto al establecimiento
de sus atribuciones. En este escenario aparecen las normas políticas y las vamos a
definir como:
“Aquellas cuya finalidad es lograr el bien del cuerpo asociado”.
La actividad política persigue proteger el núcleo social, logrando la unidad del cuerpo
político, para lo que emplea diferentes medios.
Desde los sicológicos, por ejemplo, la bandera, himno nacional, fiestas patrias, que dan
sentido de unidad, hasta los medios materiales, por ejemplo la adopción de medidas
arancelarias, establecimientos de medios de comunicación.
Características:
Son externas
Son coactivas
Son institucionales
Son cerradas
Como veremos más adelante sus diferencias básicas con las normas jurídicas son:
La norma jurídica es bilateral o sea regula relaciones entre un sujeto activo que tiene un
derecho y un sujeto pasivo que es el obligado.
La norma política es institucional, sus deberes se dirigen al grupo social y sus miembros,
en cuanto integrantes del grupo social.
5. Normas jurídicas
Son normas de conducta humana que regulan las relaciones de los hombres, con el fin
de establecer un ordenamiento justo de la convivencia humana. (Son exteriores,
bilaterales, heterónomas, imperativas y coercitivas)
a. Características:
Son exteriores
Le preocupa la acción humana solo desde el momento que se exterioriza (ocurra un
hecho), pero no le es indiferente la intención del sujeto que actúa, es decir, una vez que
se ha materializado el acto entra a revisar la intención del sujeto.
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Son bilaterales
Que frente al sujeto obligado existe otro facultado por la norma para exigir el
cumplimiento de la obligación
Heterónomas
Esto significa que son normas que emanan de la voluntad de un 3º, distinto a sus
destinatarios (el legislador). Y esta voluntad se impone sin necesidad de obtener el
consentimiento de sus destinatarios y aún contra la voluntad de ellos.
Imperativas
Imponen un deber, en el sentido que instan al sujeto a comportarse de una manera
determinada. No son consejos o constataciones de hechos.
Coactivas o coercitivas
La coactividad tiene la característica que existe la posibilidad de ejercer la fuerza (coacción),
para obtener el cumplimiento de la norma. Coactividad no es coacción, es la posibilidad
de ejercer la fuerza
Coacción física
Consiste en un mecanismo de sustitución, en virtud del cual se reemplaza al 1º
obligado, que está rebelde, en el cumplimiento de su obligación, por otro u otros
sujetos, que cumplen por él.
Con respecto a las características de coactividad, hay opiniones en el sentido de que
no sería una característica propia de todas las normas jurídicas.
1) Orden.
Consiste en que los individuos y las instituciones ocupen el lugar y desempeñen las
funciones que les corresponden de acuerdo con los preceptos que rigen la organización
y convivencia social.
2) Paz.
Es el estado de pública armonía y tranquilidad tanto en la esfera interna de una nación,
como en el plano de las relaciones exteriores entre los estados.
3) Justicia.
Históricamente la justicia siempre se ha apreciado como el valor jurídico por excelencia
y siempre se ha entendido en relación directa con las ideas de igualdad,
proporcionalidad o armonía.
Sin embargo, partiendo de esa idea lo que se entiende como justo puede variar, por
ejemplo, se puede entender que es justo el dar a cada uno lo mismo o según sus méritos
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o según sus contribuciones o sus necesidades o su cargo, etc., expresiones que son
incompatibles entre sí, pero comparten un principio básico que consiste en que las
personas de una misma categoría deben ser tratadas de igual modo. Es por ello que la
expresión justicia da origen a diferentes acepciones
Justicia como virtud moral. Aquí se considera subjetivamente como una cualidad
moral y/o disposición virtuosa de la voluntad del sujeto.
ULPIANO: Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que es
suyo.
STO. TOMAS DE AQUINO: Es el hábito según el cual uno con constante y perpetua
voluntad da a cada cual su derecho
4) Clasificación de justicia
Justicia general o legal. Esta tiene por objeto el bien común imponiendo a los miembros
de la comunidad la obligación de cooperar con el progreso y bienestar de esta. Aquí lo
“suyo” de la comunidad es todo lo que a ella pertenece, con el medio necesario para
obtener el bienestar social. En consecuencia cada individuo debe cumplir con sus
obligaciones para con la comunidad. (El individuo a la autoridad)
Justicia distributiva. Esta tiene por objeto distribuir entre los miembros de la comunidad
los beneficios, los cargos y las cargas, en proporción a factores tales como sus méritos,
sus necesidades, capacidades, en definitiva al lugar que ocupan en la sociedad. Aquí lo
“suyo” de cada individuo es la parte que le debe ser asignada en proporción a su
situación real, en los bienes, cargos y cargas públicas.
Justicia social. Este es un término moderno creado por la doctrina existiendo una gran
discusión en cuanto a su concepto, aún cuando se señale que su contenido se encuentra
en la conciencia de todos. Al respecto Hübner señala que el fin propio y específico de la
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justicia social, es lograr una distribución más equitativa de los bienes y las rentas, una
relación más humana en las interrelaciones entre capital y trabajo y en general un trato
hacia todo miembro de la sociedad cualquiera que sea su jerarquía que corresponda a su
dignidad de persona.
En el ámbito laboral, la percepción del respeto hacia otra persona es subjetiva. Lo “suyo”
de cada persona es lo que necesita espiritual y materialmente para vivir y desarrollarse
de acuerdo a su dignidad de ser humano
d. Seguridad Jurídica.
Es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán
objeto de ataques violentos o que si estos llegan a producirse, le serán garantizadas por
la sociedad, protección y reparación.
Jorge Millas.Señala que la seguridad jurídica es el único fin o valor propiamente jurídico
ya que el ordenamiento legal solo es condición necesaria para realizar la seguridad. Para
Millas, la seguridad jurídica como valor del derecho, no es la seguridad metafísica del
místico número de la sicología del hombre equilibrado, ni la materia del hombre de
fortuna, sino la de quién conoce o puede conocer lo previsto como mandato, prohibido o
permitido por el poder público, respecto de una persona para con los demás y de los
demás para con uno.
3º La cosa juzgada
CPC Art. 175 “Es el efecto que producen las sentencias definitivas e interlocutorias,
cuando están firmes o ejecutoriadas”.
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4º La irretroactividad de la ley.
La ley solo puede disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo
5º La prescripción extintiva
Es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos,
por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos
durante un cierto lapso de tiempo, concurriendo los demás requisitos legales.
e. Bien común
Características:
Totalidad: El bien común, es el bien del todo y de las partes, formando una unidad
intercomunicable y solidaria.
Igualdad proporcional: Significa que el bien común se comunica a cada persona en una
escala variable, en proporción a sus aptitudes y responsabilidades.
Categorías de bienes:
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f. Sanción
A. Características
(Jerarquía; Unidad; Dinamismo; Plenitud; Coherencia).
Jerarquía:
Un orden jurídico es un sistema estructurado jerárquicamente y que distribuye sus
normas en diferentes estratos superpuestos
Kelsen. Compara el orden jurídico con una pirámide invertida en que cada norma, tiene
una jerarquía diferente, de manera tal que las inferiores tienen su fundamento en las
superiores, tanto de un punto de vista del fondo como de la forma. Del fondo porque el
contenido de la norma inferior no puede contradecir el contenido de la norma superior y
de la forma, porque la norma inferior, solo puede ser creada por los órganos y en virtud
de los procedimientos contemplados en la norma superior.
Unidad:
La unidad del orden jurídico, está determinada porque cada una de las normas que a él
pertenecen, descansa o tiene como fundamento una misma norma, regla o principio.
Kelsen La norma que da la unidad y sirve de fundamento al ordenamiento jurídico
positivo (OJ+, el recogido en normas), no es una norma puesta por el legislador, sino a
una norma supuesta, a la que denomina NORMA HIPOTÉTICA FUNDAMENTAL
(NHF) y que redacta: “Debe obedecerse al primer legislador”
Dinamismo:
El OJ es un ordenamiento dinámico porque no esta constituido por normas fijas e
invariables, sino que, constantemente se incorporan a él nuevas normas.
El dinamismo entonces significa que el OJ regula por si mismo la creación de nuevas
normas, señalando los órganos y procedimientos necesarios para crearlas. (No son
rígidas se van modificando para adecuarse a la vida jurídica).
Plenitud:
El OJ carece de vacíos o lagunas ya que todo conflicto jurídico encuentra en él su
solución.
Lo que puede ocurrir es que existan lagunas legales, pero en este caso el OJ proporciona
los medios necesarios para superarlas a través de un procedimiento conocido como
integración.
Coherencia:
Significa que el OJ es un todo armónico que cuenta con los medios o recursos necesarios
para superar las contradicciones jurídicas (antinomias), sinónimo de contradicciones
jurídicas que en el se puedan presentar, solucionándolos. (Entrega medios para
solucionar el problema)
Fuentes formales:
Consisten en las formas obligadas y predeterminantes, que ineludiblemente debe
revestir una NJ, para imponerse socialmente en forma coactiva (se muestra a través de
una ley).
Desde el punto de vista de órgano facultado por el OJ para crear una norma jurídica
distinguimos 7 potestades (poderes).
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Potestad constituyente:
Pacheco. Facultad que tiene un cuerpo político para establecer su propia constitución se
clasifican en dos categorías:
Potestad legislativa:
Williams. Es la potestad que el OJ otorga a ciertos órganos para crear, modificar, derogar
o interpretar las leyes. En Chile reside en el Presidente de la Republica o el Congreso
Nacional.
Potestad reglamentaria:
Es la potestad que el OJ otorga al Presidente de la República y otras autoridades, para
crear normas jurídicas particulares o generales, en el cumplimiento de las funciones que
la CPE les establece.
En Chile reside en el Presidente de la Republica, Ministros de Estado, Intendentes,
Gobernadores, Jefes de servicio públicos.
Potestad jurisdiccional:
Es la potestad que el OJ otorga a los Tribunales de Justicia para resolver conflictos de
relevancia jurídica a través de un proceso. Reside en los Tribunales de Justicia y
excepcionalmente en algunas Instituciones (Dirección Nacional de Aduanas; SII.
Potestad social
Es la potestad creadora de normas jurídicas que radica en todo el grupo social o en parte
de él, es la costumbre jurídica
1. Clasificaciones:
Según su eficacia:
Nominales: Son aquellas en que algunos o todos sus preceptos no son objeto de un
efectivo cumplimiento o respeto.
Reales: Son efectivas regulaciones de la vida social (Se cumplen)
Según su extensión:
Breves o sumarias: Se limitan a regular los aspectos más fundamentales de la
organización política.
Extensas o desarrolladas: Regulan en forma detallada los aspectos que contempla.
2. Contenido o funciones
Orgánica o institucional: En virtud de esta función determina la forma del Eº, también la
organización y atribuciones de los poderes del Eº
Sustantiva o dogmática: Por su intermedio se establecen los derechos y deberes
constitucionales con sus respectivas garantías
Función: Señala el órgano y el procedimiento encargado de su reforma, o sea, se refiere a
la composición y el funcionamiento (Potestad constituyente derivada). En doctrina la
norma que lo fija recibe el nombre de NORMA BÁSICA (la que se refiere a la reforma
básica).
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3. Supremacía Constitucional
Punto de vista de forma: El resto de las FF solo pueden ser creadas por los órganos y
en virtud de los procedimientos establecidos por la CPE, quién y como hacen una ley,
la CPE dice quien o quienes
Punto de vista de fondo: El contenido del resto de las FF no puede estar en
contradicción con el contenido de la CPE
Características:
1) Ejercer un control amplio, ya que se hace efectivo respecto de fuentes emanadas del
poder legislativo y también del ejecutivo.
2) Es un control a priori, ya que se cumple antes de que la respectiva fuente entre en
vigencia.
3) Contra sus resoluciones no procede recurso alguna
4) Si como resultado de su revisión, resuelve que una norma es constitucional, la CS no
podrá posteriormente declararla inaplicable por inconstitucional.
5) Si finalmente declara que una norma es inconstitucional, esa norma no podrá entrar
en vigencia
Características o efectos:
• Solo afecta a las fuentes formales que provienen del poder legislativo
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Desde esta perspectiva, ante estos TdeJ los interesados pueden pedir que un acto
jurídico o un acto corporativo que se estime contrario a la CPE pueda ser declarado nulo
si sus disposiciones son contrarias a ella.
1. Concepto
Etimológicamente deriva del latín Legere que significa leer, esto derivado de las
costumbres romanas de grabar las leyes en tablas y publicarlas para su conocimiento
San Agustín. De ligere, que significa elegir el camino de la vida
Marcel Planiol.Ley es una regla social obligatoria, establecida con carácter permanente
por la autoridad pública y sancionada por la fuerza.
3. Acepciones de la Ley
Según su origen:
Ley en sentido amplio o legislación, entendiendo como tal el conjunto de normas
emanadas de las autoridades del Estado, en virtud a la potestad normativa del
Estado, que según un procedimiento preestablecido, abarca la CPE, la ley en sentido
estricto, DFL, los TI y en general las fuentes formales que emanan de esta.
Ley en sentido estricto, Pacheco, aquella elaborada básicamente, por el poder
legislativo, en la forma establecida por el OJ.
Según su contenido:
Ley en sentido material, contiene normas permanentes, generales y abstractas.
Ley en sentido formal, son aquellas en cuyo trámite de formación, se han cumplido
todas las etapas establecidas por el OJ, pero cuyo contenido, eventualmente no reúne
las características de ser permanentes, generales y abstractas.
4. Ley en Chile
Emana de la autoridad pública. Debe manifestarse Emana de la autoridad pública. Debe ser
en la forma prescrita por CPE promulgado por aquel que tiene a su cargo el cuidado de la
comunidad
Es una declaración de la voluntad soberana. No Es una ordenación de la razón. Una ley arbitraria o
hace referencia a lo razonable de la ley no razonable no seria tal.
Su contenido puede ser general o particular Su contenido debe tener un carácter general
(orden al bién común)
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5. Clasificaciones de ley
Según la C80:
Ley de Reforma Constitucional: Su finalidad es modificar algún precepto
constitucional, según el procedimiento establecido en él Cap. 14 de la C80, se dicta en
el ejercicio de la potestad constituyente
Quórum: 3/5 partes de los senadores y diputados en ejercicio, si la reforma dice
relación con los capítulos 1; 3; 7; 10; 11; 14; el quórum son 2/3 partes de diputados y
senadores en ejercicio
Ley de Quórum Calificado: La CPE indica que materia es objeto de este tipo de leyes,
ej. Control de armas, conductas terroristas, establecimiento de pena de muerte.
Iniciativa
Consiste en la facultad que tiene la autoridad establecida en el OJ, para proponer un
proyecto de ley al congreso.
El PdeR lo materializa a través de un documento llamado “mensaje” y también pueden
tener iniciativa los miembros del congreso a través de un documento llamado
“moción”, la cual debe ir firmada por un máximo de 10 diputados o de 5 senadores.
Existen algunas materias que son de iniciativa exclusiva de ciertas autoridades, por
ejemplo:
Cámara de diputados: Materias sobre tributos y reclutamiento
Senado : Amnistías e indultos generales
PdeR: Administración financiera o presupuestaria del Eº, alteración política o
administrativa del país
Discusión
Es el conjunto de actuaciones mediante las cuales el poder legislativo delibera sobre un
proyecto de ley. La cámara que comienza a revisar este proyecto, recibe el nombre de
“cámara de origen”, como resultado de este estudio la “cámara de origen”, puede
adoptar dos actitudes:
• Desechar el proyecto de ley, en este caso no se puede volver a insistir sino hasta 1
año.
Excepto si el proyecto es de iniciativa del PdeR, pues en tal caso este puede solicitar
que el mensaje pase a la otra cámara y si este es aprobado en general, por los 2/3 de
los miembros presentes, vuelve a la cámara de origen y en esta se considerará
desechado si se rechaza por el voto de los 2/3 de los miembros presentes.
• Lo aprueba, en este caso el proyecto pasa a la “cámara revisora”.
Aprobación
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• Aprobar el proyecto de ley. Acto por el cual el poder legislativo acepta un proyecto
de ley y este se remite al PdeR.
Promulgación o veto
El PdeR recibe el “proyecto de ley” aprobado por el congreso y puede tener las
siguientes actitudes:
• Lo rechaza. En este caso se señala que hace uso de su derecho a VETO, debe
devolver el proyecto a la cámara de origen con las observaciones pertinentes, en un
plazo de 30 días.
o Si ambas cámaras rechazan todas o algunas de las observaciones señaladas
en el veto presidencial e insisten en el “proyecto original”, con el voto de los
2/3 de los miembros presentes, éste se devuelve al PdeR quién deberá
promulgarlo.
o Si ambas cámaras aprueban las observaciones, devuelven el “proyecto de
ley” al PdeR para que se promulgue.
• No devuelve el proyecto al congreso dentro de 30 días desde su remisión y
mantener silencio. Se entiende que aprueba el proyecto de ley y deberá
promulgarlo.
• Promulgarlo expresamente; la promulgación es el acto por el cual el ejecutivo
reconoce la existencia de la ley y ordena su cumplimiento;
El plazo para promulgarla es de 10 días contados desde que ello fuere procedente.
Publicación
Una vez que la CGR “toma razón” de este proyecto de ley, es remitida al DIARIO
OFICIAL
Es el acto por el cual el proyecto de ley aprobado y promulgado, es dado a conocer a
los ciudadanos para su información y cumplimiento.
El plazo para publicar es de 5 días hábiles siguientes a la fecha en que quedó
totalmente tramitado el Decreto Supremo Promulgatorio.
Efectos de la publicación:
a. La fecha de la ley es la de su publicación en el diario oficial. El diario oficial
aparece todos los días hábiles; los días inhábiles son los domingos y los festivos.
Los feriados o festivos son aquellos que la ley declara como tales.
Universidad Autónoma del Sur 33
Introducción al Derecho
b. Por regla general, la ley entra en vigencia, o sea obliga, desde la fecha de su
publicación, salvo que ella misma indique otra regla al respecto.
c. La ley se presume conocida por todos los habitantes de la República y es
obligatoria.
Recopilaciones:
Son colecciones de leyes agrupadas conforme a criterios tales como: orden cronológico;
números, materia, etc. Para conservar su individualidad.
Códigos:
Son cuerpos orgánicos y sistemáticos de normas referentes a una institución, noción o
materia jurídica determinada. El código en su naturaleza jurídica es una ley.
Estos son acuerdos suscritos entre sujetos de Dº Internacional Público regidos por éste y
destinados a producir efectos jurídicos.
2. Clasificación
Según el número de partes contratantes:
• Bilaterales: suscrita por dos partes.
• Multilaterales: más de dos partes.
• Tratados abiertos: aquellos en que pueden participar sujetos que no han negociado
en el mismo.
• Tratados cerrados: aquellos que se aplican solo respecto de las partes que han
negociado.
Etapa preliminar
Negociación: conjunto de actuaciones en que los sujetos estudian, discuten y buscan
posibilidades de acuerdo sobre una determinada materia.
Adopción del texto: esta es la discusión en orden al texto definitivo que se acoge.
Universidad Autónoma del Sur 34
Introducción al Derecho
Etapa externa:
Aquí se produce el canje (cambio) de los “instrumentos de ratificación” en el caso de
los tratados bilaterales o bien el depósito de dichos instrumentos en la secretaría del
Organismo Internacional pertinente en el caso de los tratados multilaterales.
Como FF del OJ el Tratado Internacional, tiene el mismo rango constitucional que una
ley, ya que se incorpora al OJ sujetándose a sus mismos trámites.
Está regulada por el Art. 61 C80 y en este tema hay tres limitaciones:
a. En cuanto al tiempo:
Ya que la delegación no puede exceder de un año
b. En cuanto a la materia:
Recae sobre materias de ley, sin embargo, existen algunas materias que no se pueden
hacer efectiva esta delegación por ejemplo:
- Elecciones
- Nacionalidad
- Materias que deben ser objeto de una ley orgánica constitucional o ley de
quórum calificado
- La misma ley que autoriza la delegación puede establecer otro tipo de
limitaciones:
2. Decreto Ley:
Son decretos dictados por el ejecutivo sobre materias propias de una ley sin autorización
del poder legislativo, el cual se encuentra disuelto.
Decretos:
Es una orden escrita emanada de una autoridad administrativa sobre materias de su
competencia y revestida de cierta formalidad. Se clasifican en:
Ordenanzas.
Normas emanadas de las autoridades alcaldicias que regulan materias relativas al
funcionamiento y organización municipal
Instrucciones,
Universidad Autónoma del Sur 36
Introducción al Derecho
Resoluciones,
Normas emanadas de los jefes de servicio público descentralizados para la buena
administración de estos
1º Acepción
Es el conjunto de principios generales, emanados de fallos uniformes de los TdeJ para la
interpretación y aplicación de la norma jurídica.
2º Acepción
Relaciona jurisprudencia como una norma jurídica individual emanadas de las
sentencias pronunciadas por los tribunales de justicia, para los autores que defienden
esta acepción, una sentencia judicial no es solamente aplicación de normas jurídicas,
sino que además, constituye una norma jurídica particular, ya que son frecuentes las
zonas oscuras y las lagunas en los textos legales que requieren ser solucionadas e
integradas por los jueces y en tal caso la actividad de estos constituye la creación de
normas, obedeciendo lo estipulado por el Art. 10 del COT, en el sentido de que los
jueces no pueden excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley, que resuelva
la contienda sometida a su decisión. El juez no sólo aplica sino que también crea normas
en casos particulares o concretos.
Son los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea
con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con la
finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación.
Son normas jurídicas privadas emanadas de una institución o persona jurídica que
contiene una norma jurídica general que obliga a sus asociados. (El reglamento del club
deportivo; del estudiante de la UAS)
El sujeto de este acto es un ente colectivo y su validez emana del reconocimiento que le
otorga la legislación o el estado por medio de la ley. El código civil Art.53, indica, “Los
estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre toda ella y sus miembros
están obligados a obedecer bajo las penas que los mismos estatutos impongan”
Esta disposición es concordante con el articulo 170#5 del CPC, se refiere a los requisitos
de una sentencia y señala que debe contener una enumeración de las leyes o en su
defecto, de los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronunció el fallo.
Equidad natural
Su concepto no es claro pero se supone que es la justicia ocupada al caso particular
(criterio del juez).
A. Clasificación
NATURAL Constitucional
Administrativ
PUBLICO o
Procesal
DERECHO INTERNO Penal
O Tributario
NACIONAL
POSITIVO Civil
PRIVADO Comercial
Del trabajo
INTERNACIONAL Dº I Público
Dº I Privado
Objeciones:
1) Toda NJ de una u otra forma mira al interés de la comunidad y al mismo tiempo al
interés de los particulares.
Universidad Autónoma del Sur 40
Introducción al Derecho
León Duguit, niega la existencia del Eº y señala que solo existen gobernantes y
gobernados, sometidos a una regla de Dº, por lo que no corresponde distinguir entre Dº
público y Dº privado, aunque admite que ello es útil para efectos didácticos ya que
tienen una distinta modalidad en cuanto a su sanción.
1. Derecho Constitucional
Algunos le llaman Dº político y es la rama del Dº público que regula la forma del Eº, la
organización y atribuciones de los poderes públicos y el régimen de garantía
individuales y sociales.
Sus principales fuentes son la CPE, leyes de rango constitucional (interpretatativas y
modificatorias), leyes orgánicas constitucionales, fallos de los tribunales
constitucionales.
2. Derecho Administrativo
3. Derecho Procesal
Juicio.
Un juicio es una contienda jurídica, actual y entre partes sometidas a la decisión de un
tribunal.
Los TdeJ no conocen solamente juicios, sino, que además les corresponde resolver una
serie de tramitaciones por las cuales un interesado les solicita la declaración de un Dº.
Estos asuntos en general reciben el nombre de materia de jurisdicción “no contenciosa o
voluntaria”.
Tribunales de justicia.
Los TdeJ, son órganos con autoridad propia o delegada, para resolver imperativamente
un asunto jurídico sometido a su decisión.
Acción.
Es la facultad que tienen los particulares de reclamar ante los TdeJ un derecho que
tienen o pretenden tener
4. Derecho Tributario
Fisco:
Él Eº ejerciendo una actividad económica para satisfacer una necesidad pública.
Universidad Autónoma del Sur 42
Introducción al Derecho
Tributo:
Es un vínculo jurídico que nace con motivo de ocurrir los hechos contemplados en la ley
y en virtud del cual una persona debe entregar al estado ciertas sumas de dinero para la
satisfacción de necesidades colectivas.
Hecho gravado:
Consiste en el antecedente que la ley señala como necesario para el nacimiento de una
obligación tributaria.
FuentesFormales son:
CPE; Cod.Trib; Leyes especiales; Resoluciones y circulares del SII.
5. Derecho Penal
Delito
Art 1º del código penal “Toda acción u omisión voluntaria penada por la ley”.
La doctrina en general señalan que es una acción típica, antijurídica y culpable.
Típica: Dentro de un tipo, está tipificada.
Antijurídica. Es contraria a la voluntad de la ley
Culpable: Se entiende reprochable.
Clasificación de delito
i) Según su gravedad:
• Faltas: Se castigan con penas privativas o restrictivas de libertad de hasta 60
días (también penas accesorias como multas, etc)
• Simples delitos: Se castigan con penas desde 61 días hasta 5 años.
• Crímenes: Se castigan con penas privativas de 5 años y un día hasta cadena
perpetua.
las normas de los delitos de acción penal pública (art. 54 Cod. Procesal Penal).
Por ej, amenazas o violación de domicilio.
Penas.
Es una restricción o privación de ciertos bienes jurídicos, que la ley impone al
responsable de un delito o de un cuasidelito, en los casos que este se castigue, la pena
siempre debe estar contemplada por la ley, además, la pena debe imponerse a
consecuencia de un debido proceso.
Delincuente
Es la persona que comete un delito o que participa en este, esta participación puede ser
de tres formas autor, cómplice, encubridor
1. Derecho Civil
Conjunto de principios y normas jurídicas que regulan los requisitos generales de los
actos jurídicos, la organización de la familia y la propiedad privada.
Características:
Rige las relaciones de particulares entre sí, dentro del territorio del Estado
Derecho privado común, se aplica a todas las materias que no estén reguladas
especialmente por otras ramas del Derecho privado
Fuentes Formales:
CPE; CC; L especiales (Registro civil, matrimonio civil, adopción)
Entró en vigencia el 1º de enero de 1857, elaborado por Don Andrés Bello, consta de 2.524
artículos más un artículo final.
Estructura:
Titulo preliminar:
1) Se encuentran normas fundamentales en materia de fuentes formales (La Ley)
2) Se refiere a la vigencia de la ley, su interpretación y define palabras de uso
frecuente, comprende desde el Art. 1 hasta el Art. 53
Libro I “De las personas”,
Se extiende desde el Art. 54 al 564, aquí se definen las personas, sus clases, atributos
y se contemplan normas de Dº de familia.
Libro II “De los bienes y su dominio, posesión, uso y goce”,
Va del Art. 565 hasta el Art. 950, aquí se refiere a los bienes, en forma específica al
Derecho de la propiedad y como esta se adquiere.
Universidad Autónoma del Sur 44
Introducción al Derecho
Libro III “De la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos”,
Desde el Art. 951 al 1.436, Herencias, testamentos
Libro IV “ De las obligaciones en general y de los contratos
Desde el Art. 1.437 al 2.524
Art. Final: El art. Final se refiere a la observancia del código.
2. Derecho Comercial
El Derecho Mercantil es la rama del Dº privado que regula las relaciones que surgen con
motivo de la realización de actos de comercio y prescribe las normas aplicables a los
comerciantes, los actos de comercio están identificados en el Art. 3 del código de
comercio.
Fuentes:
CPE; Código de comercio; CC; Costumbre mercantil; Leyes especiales (Ley de SA; leyes
de quiebra)
Conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones contractuales entre trabajador y
empresario, el régimen sindical y las relaciones de empresarios y trabajadores con el Eº.
Características:
• En general se acepta que es una rama del Dº privado, sin embargo parte de sus
normas e instituciones son de orden público y esto consiste que la autonomía de la
voluntad se encuentra fuertemente limitada, con la presencia de Dº, otorgados al
trabajador y que este no puede renunciar (licencias médicas, sueldo mínimo,
descanso laboral)
• Sus normas pretenden proteger a la parte que se estima es económicamente más
débil (el trabajador).
• Está en constante formación y modificación,
Fuentes:
CPE; CT; Tratados Internacionales, OIT.
Derecho Público.
Un principio de legalidad “Se puede ser solo aquello que esté permitido”
Derecho Privado.
Se inspira en el principio de autonomía de la voluntad “Se puede hacer todo lo que no
esté prohibido” (esfera de libertad más amplia)
D. Derecho Internacional
Conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones entre estados soberanos y entre
estos y otros sujetos, con personalidad internacional.
Sujetos: Estado soberano; organizaciones internacionales; entes con personalidad
internacional (Cruz Roja)
Características:
• Dº en formación siendo difícil el cumplimiento de sus sanciones.
• Es un Dº de base consuetudinaria y convencional, ya que la mayoría de sus normas
está en la costumbre jurídica y en los tratados convencionales.
Los estatutos de la Corte Internacional de Justicia (La Haya) contemplan las siguientes
fuentes:
• Convenciones Internacionales (tratados) reconocidos por los estados litigantes;
• La costumbre como prueba de una practica generalmente aceptada como Dº; Los
principios generales del Dº de las naciones civilizadas;
• Decisiones judiciales (Jurisprudencia);
• Los fallos de un tribunal arbitral;
• La doctrina de los publicistas de mayor competencia dentro de las naciones
civilizadas.
Es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto resolver conflictos de legislación
de Estado soberanos diferentes, igualmente aplicables a un caso en que exista un factor
internacional.
Fuentes:
Código DIPRI o Código de Bustamante; Tratados Internacionales; Principios generales
de Derecho.
A. Estructura Gramatical
1. Clasificación de lenguaje
Lenguaje natural: (Idioma) es aquel que progresivamente va adoptando la
sociedad y es utilizado en forma cotidiana o usual.
Lenguaje artificial: Aquel creado deliberadamente en una determinada área de la
cultura con un fin preciso (lenguaje matemático, signos, Braile).
B. Estructura Lógica
Es hablar de juicio, según Pacheco, los juicios son actos mentales por medio de los cuales
pensamos un enunciado; Williams por su parte señala que es una relación entre conceptos
en que uno de ellos (predicado) afirma o niega algo del otro (sujeto).
Existen teorías denominadas “lógicas contemporáneas”, que rechazan esa estructura en:
1º lugar, porque no todos los juicios usan como cópula el verbo “ser”,
2º lugar, existen juicios que carecen de sujeto,
3º lugar, porque el predicado es intercambiable con el sujeto
Esta teoría indica que los juicios pueden presentarse de diferentes formas, sin necesidad
de cuidar la estructura propuesta por la teoría tradicional (teoría predicativa).
Universidad Autónoma del Sur 47
Introducción al Derecho
2. Clases de juicio
Corriente lógica aristotélica o tradicional: Para este solo existen los juicios que se
refieren a la realidad, o sea, a un estado actual de cosas y que entre otras admite las
siguientes clasificaciones:
Opinión del profesor Jorge Millas, quien distingue juicios no asertivos que se refieren a
un estado no actual de cosas:
a) Juicios subjuntivos: expresan el deseo o el querer de la persona en el sentido
que la realidad cambia
b) Juicios imperativos: imponen una orden
c) Juicios normativos: estos expresan un estado de cosas que se espera existan de
acuerdo a un valor.
Doctrina Tradicional:
Estas estudian la norma jurídica como órdenes impartidas por el estado en forma de
juicios categóricos según la siguiente formula:
S debe ser P
Dentro de esta corriente hay una opinión importante de Carl Binding, comparte la
doctrina tradicional pero en materia de Derecho Penal observa lo siguiente:
-Binding señala que, en general la norma describe la conducta que se espera ocurra, por
tanto el sujeto que la cumple es aquel que ejecuta la acción descrita por la norma, en
cambio, en el Derecho Penal el autor observa que se da la situación inversa, ya que la
norma penal describe la conducta que se pretende evitar en términos tales que, quien la
cumple no está respetando lo querido por la norma, tal situación la explica el autor
señalando que la NJ tiene un carácter bifásico:
Esta doctrina del autor se ha identificado como la transición entre la doctrina tradicional
y las modernas ya que estas últimas estructuran la NJ como un juicio hipotético.
Doctrinas modernas.
Para Kelsen la parte más importante es la norma primaria, más importante que la
descripción del hecho ilícito es la sanción, es mas, Kelsen señala que el OJ puede
perfectamente estructurarse teniendo por base solo normas primarias ya que las
normas secundarias es una hipótesis que va implícita en ella.
Dado un hecho con su determinación temporal (Ht), debe ser una prestación (P) por
un sujeto obligado (So) frente a un sujeto pretensor (Sp) “o” si (no-P) debe ser una
sanción (S) por un funcionario obligado (Fo) frente a la comunidad pretensora (Cp).
Universidad Autónoma del Sur 49
Introducción al Derecho
En consecuencia para que la NJ sea tal, necesita la concurrencia de sus dos fases, lo
que solo se hace efectivo a través de la conjunción “Y”.
• Hart,critica a los anteriores indicando que son doctrinas reduccionistas, toda vez, que
no todas las normas jurídicas se explican a través de ella, por Ej. : No se puede aplicar
a las normas que confieren potestades públicas o privadas, tales como, las que
otorgan la facultad de dictar leyes u otorgan a los particulares la facultad de
contratar.
Reglas primarias:
Imponen deberes dirigidos a los particulares y según Hart deben cumplir la norma de
Kelsen en su estructura.
Reglas secundarias:
Son las que otorgan facultades o poderes con una estructura lógica variable y reconoce
tres categorías.
Universidad Autónoma del Sur 50
Introducción al Derecho
Kelsen pretende reunir las secundarias con las primarias lo que para Hart es inaceptable
Elementos
Sujeto de Dº; Hechos generador o condicionante de la relación; Vínculo que enlaza a
los sujetos; Objeto sobre el cual recae dicho vínculo; Norma jurídica que rige la
relación; La consecuencia jurídica de la relación.
Son los entes que actúan en el campo de las relaciones jurídicas con actitud para adquirir
derechos y contraer obligaciones.
Pacheco sostiene que el derecho se refiere al querer y al obrar y solo pueden hacerlo los
hombres, razón por la cual todos los hombres son objetos de derecho, pero Hübner hace
presente que puede ser considerados objetos de derecho no solo la persona humana
considerada individualmente sino también formando un grupo con individualidad
propia en cuanto es apto para adquirir derechos y contraer obligaciones.
a. Personas naturales
Esto es importante porque la ley protege la vida del que está por nacer.
En materia civil
Art. 77 CC Los derechos que se referirán a la criatura que esta en el vientre materno
si hubiese nacido y viviese estarán en suspenso hasta que el nacimiento se efectúe, y
si el nacimiento constituye un principio de existencia entrará el recién nacido en el
goce de dichos derechos como si hubiese existido al tiempo que se defirieron y en
caso contrario pasarán estos derechos a otras personas como si la criatura no hubiese
existido jamás.
Artículo 75 CC La ley protege la vida del que esta por nacer, facultando al juez para
tomar todas las providencias convenientes para proteger la vida del recién nacido.
También señala que todo castigo de la madre por el cual pueda peligrar la vida o la
salud de la criatura que tiene en su seno deberá, diferirse hasta después del
nacimiento
• Existencia legal: “Se inicia con el nacimiento”, al respecto hay dos requisitos:
Separación completa del recién nacido respecto de su madre.
Haber sobrevivido a la separación un instante siquiera. Vitalidad.
Muerte presunta: Es una resolución judicial la que declara que un individuo esta
muerto en razón de encontrarse desaparecido e ignorarse si vive.
Requisitos:
o Que el individuo haya desaparecido por largo tiempo de su último domicilio, 5
años la regla general.
o Que no se tengan noticias de él.
o Que se haya hecho las diligencias posibles para ubicarlo.
Históricamente en Chile hasta el año 1943, existió lo que se conocía como la “muerte
civil”, esta operaba respecto de las personas que asumían la profesión religiosa solemne,
en monasterios reconocidos por la iglesia católica (claustros), se les privaba de la
personalidad respecto del derecho de propiedad.
b. Personas jurídicas
CC Art. 545, Son personas ficticias capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y
de ser representadas judicial y extrajudicialmente.
Teoría realista: Estos señalan que no son una ficción sino una realidad objetiva con
individualidad propia, critican a la teoría de la ficción señalando que tienen el gran
inconveniente de supeditar su existencia al permiso que le que le da la autoridad.
Por otro lado dice que el Estado también es una persona jurídica, situación que no se
explica con la teoría de la ficción.
Teoría ecléctica, según Hübner la que se sigue en Chile, ya que existen algunas categorías
de personas jurídicas cuya existencia necesita la intervención de la autoridad, pero
además existen otras personas jurídicas que no lo necesitan, por lo que también se
estaría reconociendo la teoría realista.
Sociedades colectivas: aquellas en que todos los socios administran por si o por
un mandatario elegido de común acuerdo, respondiendo en forma solidaria e
ilimitada de las obligaciones contraídas por la sociedad.
Sociedades en comandita: se celebran entre una o más personas que prometen
llevar a la caja social determinado aporte y una o más personas que se obligan a
administrar exclusivamente la sociedad por sí o por sus delegados y en su
nombre particular. Los primeros se llaman socios comanditarios y los segundos
socios gestores.
Sociedad responsabilidad limitada: es aquella en que todos sus socios responden
hasta el monto de sus respectivos aportes o la cantidad que estipulen en el pacto
social (sociedad común, sociedad de personas).
Sociedades anónimas: persona jurídica formada por la reunión de un fondo
común suministrada por accionistas responsables sólo hasta el monto de sus
respectivos aportes, administrada por mandatarios revocables y conocida por la
designación del objeto de la empresa.
Son aquellas cuyas características no permiten identificarlas con las anteriores, Juntas de
vecinos, sindicatos, cooperativas, asociación de canalistas (se regulan por leyes
especiales).
PJ de Dº Público nacen en virtud de una ley que las crea y terminan en virtud de otra
ley que las elimina.
PJ de Dº Privado:
• Con fines de lucro: nacen en virtud del contrato en que los socios acuerdan en
constituir y terminar por causas legales o causas contempladas en el contrato.
• Sin fines de lucro: nacen en virtud de un “Decreto Supremo” que le concede
personalidad jurídica, (las autoriza el PdeR) y terminan por un “Decreto
Supremo de Cancelación”.
o Corporaciones, por ejemplo pueden terminar por desaparecer las personas
necesarias para el logro de sus fines, pero debe el PdeR dictar el decreto de
cancelación.
o Fundaciones, por ejemplo pueden terminar porque desaparecieron sus
bienes y para disolverla el PdeR dicta un decreto de cancelación.
c. Atributos de la personalidad
1) Nombre
Personas jurídicas
Personas jurídicas derecho público: estas llevan el nombre que indica la ley que las
crea.
Personas jurídicas de derecho privado:
• Con fines de lucro: el que se indique en su escritura de constitución conocido
como “razón social”.
• Sin fines de lucro:
o Corporaciones: llevan el nombre que se indique en los estatutos.
o Fundaciones: el nombre que se indique en su acta fundacional.
Personas jurídicas especiales: el que se les asigne con arreglo a la reglamentación de
la ley que lo rige.
2) Capacidad de goce
3) Nacionalidad.
Es el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado creando derechos y
obligaciones recíprocas.
Biológicas
Se fundan en el hecho del nacimiento, hay dos teorías:
• Ius solis: según el cual son nacional de un Estado, los nacidos dentro de su
territorio, cualquiera sea la nacionalidad de los padres.
• Ius sanguinis: son nacionales de un estado, los hijos de padre o madre nacionales
de ese Estado, cualquiera sea el lugar del nacimiento.
Políticas
En general establecen un vínculo artificial entre la persona y el Estado.
• Carta de nacionalización: se materializa a través de un acto de la administración
respecto de las personas que cumplen con los requisitos legales.
• Nacionalización por ley de gracia: tal como su nombre lo indica se hace efectivo a
través de una ley a personas que han prestado servicios distinguidos a la patria.
En Chile, esta materia está regulado por el Art.10 de la Cº80 y nos dice que son
chilenos:
a) Los nacidos en el territorio de Chile con excepción de los hijos de extranjeros que se
encuentren en Chile en servicio de su gobierno y de los hijos de extranjeros
transeúntes, todos los que sin embargo podrán optar por la nacionalidad chilena.
b) Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero, hallándose
cualquiera de estos en actual servicio de la República, quienes se consideraran para
todos los efectos como nacidos en territorio chileno.
c) Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero, por el solo
hecho de avecindarse por más de un año en Chile.
d) Los extranjeros que obtuviesen Carta de Nacionalización en conformidad a la Ley,
renunciando expresamente a su nacionalidad anterior. No se exige esta renuncia a
los nacidos en país extranjero, que en virtud de un tratado internacional, concedan
este mismo beneficio a los chilenos.
e) Los que obtuviesen nacionalización por ley de gracia.
• En casos contemplados a), b), c), del Art. 10 que hubieren obtenido otra
nacionalidad sin renunciar a la chilena y en virtud a lo dispuesto en d).
• Los chilenos que en virtud de disposiciones legales o administrativas del
Estado en cuyo territorio residan adopten la nacionalidad extranjera como
condición de su permanencia en él o de igualdad jurídica en el ejercicio de
los derechos civiles con los nacionales del respectivo país.
b) Por decreto supremo en caso de prestación de servicio en una guerra exterior
a enemigos de Chile o a sus aliados.
c) Por sentencia judicial condenatoria referida a delitos contra la dignidad de la
patria o a los intereses esenciales y permanentes de estado, así considerado
por ley aprobado con quórum calificado.
d) Por cancelación de la carta de nacionalización.
e) Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia.
Características de la nacionalidad.
a) Toda persona debe tener una nacionalidad incluso las personas apátridas tienen
teóricamente una nacionalidad especial conferida por la ONU
b) Toda persona debe tener solo una nacionalidad salvo el caso de tratados que
permiten la doble nacionalidad.
4) Domicilio
Clases de domicilio:
a) Político: Según Art. 60 del CC, es el relativo al territorio del Estado en general. El que
lo tiene o adquiere se hace miembro de la sociedad chilena, aunque conserve la
calidad de extranjero.
b) Domicilio civil: Relativo a una parte determinada del territorio del Estado. Art.61 CC
c) Domicilio voluntario: Es el que fija libremente cada sujeto capaz.
d) Domicilio legal: Es el que impone la ley forzado a ciertas personas.
e) Domicilio convencional: Es el que fijan las partes en un contrato para todos los
efectos de que este emanan.
Nuestro OJ permite la “pluralidad de domicilio”, esto es, que una persona jurídica o
natural tenga más de un domicilio si concurren los elementos de este, en dos o más
lugares.
5) Patrimonio
En Chile además el patrimonio constituye una universalidad jurídica o sea una realidad,
independiente de las partes que la componen, en términos tales que el activo y el pasivo
los derechos y obligaciones pueden aumentar, disminuir o modificarse, para ello no
influye en la unidad o existencia de patrimonio que continúa siendo el mismo.
Características:
1) El patrimonio es importante por que las personas tanto jurídicas como naturales
responden de sus obligaciones civiles (pagar, indemnizar) con su patrimonio y no
sólo con el contenido de este, al momento de contraer la obligación sino su
eventual contenido futuro.
Con respecto a las personas jurídicas, estas tienen un patrimonio diferente de
quienes las integran.
6) El Estado Civil.
De la naturaleza
Involuntarios
Hechos Civiles: Cuasicontratos
Jurídicos Sin intención de producir
Hechos jurídicos consecuencias jurídicas Criminales (ilícitos, Cuasidelitos)
del hombre
Voluntarios
Con intención de producir Delitos
efectos jurídicos Actos Jurídicos
Hechos jurídicos: son todos los hechos que ocurren en el tiempo y en el espacio y que
producen consecuencias jurídicas, estos podemos clasificarlos:
a. Acto jurídico
Definición.
(Hübner) Es una manifestación de voluntad hecha en conformidad a la ley con el
propósito de crear, transmitir, modificar o extinguir un derecho.
Unilaterales: son aquellos para cuyo nacimiento se requiere de una voluntad. (oferta,
testamento)
Bilaterales: aquellos para cuyo nacimiento se requiere de dos o más voluntades, recibe
el nombre genérico de convenciones, acuerdo de voluntades destinado a crear modificar
o extinguir un derecho. Cuando la convención esta destinada a crear derechos y
obligaciones toma el nombre de contrato.
CC, Art. 1439. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no
contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente.
Gratuitos: en que una de las partes se obliga para con la otra, que no contrae obligación
alguna, la utilidad es de una sola de las partes.
Onerosos: ambas partes se obligan recíprocamente, ambas partes tienen objeto de
utilidad. Los onerosos se clasifican en:
Conmutativos: las prestaciones de las partes se miran como equivalentes.
Aleatorios: son aquellos en que el equivalente consiste en una contingencia
de ganancia o perdida.
CC, Art. 1440. El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad
de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la
utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro.
CC, Art. 1441. El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a
dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su
vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama
aleatorio.
Entre vivos: son aquellos que producen sus efectos en vida de sus autores.
Mortis causa: produce sus efectos después de la muerte de su autor, lo cual constituye
un elemento esencial para ello.
Accesorios: son aquellos que están destinados a garantizar el cumplimiento de otro acto
principal, de manera tal que no pueden subsistir sin él.
CC, Art. 1442. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra
convención, y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación
principal, de manera que no pueda subsistir sin ella.
CC, Art. 1443. El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la
cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades
especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil; y es consensual cuando se
perfecciona por el solo consentimiento
CC, Art. 1444. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su
naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o
no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las
que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son
accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por
medio de cláusulas especiales.
Esenciales
Sin los cuales el acto no produce efecto alguno o degenera en otro diferente, se
subclasifican en elementos esenciales genéricos comunes a todo acto jurídico (requisitos
de existencia) y elementos esenciales específicos que dicen relación con determinados
actos jurídicos (si falta degenera en otro distinto).
Naturales
Sin ser esenciales al AJ se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial.
Accidentales
Ni esenciales, ni naturalmente pertenecen al acto y se agregan mediante cláusulas
especiales (condición, plazo, modo), hay otros como solidaridad, representación.
Condición
Es el hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un
derecho
Debe ser un hecho futuro
Debe ser un hecho incierto (puede, como no, ocurrir)
Si depende el nacimiento de un derecho la condición se llama “suspensiva”.
Si depende la extinción de un derecho la condición se llama “resolutoria”.
Universidad Autónoma del Sur 62
Introducción al Derecho
La condición suspensiva:
Pendiente, el derecho aún no nace
Cumplida, nace el derecho ( Se recibió, debo regalarle el auto)
Fallida, el derecho se extingue.
La condición resolutoria:
Pendiente, nace el derecho, pero sometido a la condición de extinguirse.
Cumplida, se extingue el derecho.
Fallida, el derecho se consolida.
Plazo
Es el hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio o la extinción de un
derecho
Si depende el ejercicio de un derecho, el plazo se llama “suspensivo”
Si depende la extinción de un derecho el plazo se llama “extintivo”
Modo
Consiste en asignar algo a cierta persona para que lo tenga por suyo, pero con la
obligación de aplicarlo a un fin específico como el de ejecutar una obra o
someterse a ciertas cargas. La persona que recibe la cosa, la recibe en propiedad,
pero no tiene la libertad de hacer lo que quiera con ella, tiene cargas y
obligaciones.
Otras modalidades:
Representación. Siguiendo la teoría de la representación de la modalidad
del AJ (una persona puede actuar en nombre de otra).
Solidaridad. Se va a ver dentro de obligaciones (cada uno responde por el
total)
De existencia . Son aquellos sin los cuales el acto no puede nacer a la vida del derecho
(Voluntad; objeto; causa; solemnidad en los actos jurídicos solemnes.)
De validez. Son aquellos sin los cuales el acto aunque nace a la vida jurídica no produce
plenos efectos legales ya que adolece de un vicio.
(Voluntad sin vicios; objeto lícito; causa lícita; capacidad de las partes.)
Universidad Autónoma del Sur 63
Introducción al Derecho
a) Requisitos de existencia.
Voluntad
Es la facultad que habilita al hombre para realizar lo que desea.
Debe ser seria. Significa que debe tener la intención o el ánimo de producir
consecuencias jurídicas
Debe manifestarse o exteriorizarse y se puede hacer efectiva de 2 formas:
Expresa: es en términos formales y explícitos. Lo encontramos en los medios orales o
escritos
Tácita: o sea, que se deduzca o se desprenda de una determinada actitud.
El silencio no constituye manifestación de voluntad (por regla general), pero hay
excepciones en que si constituyen voluntad
o Cuando la ley le da valor a ese silencio
o Cuando las partes le dan valor al silencio
o Cuando es circunstancial lo que significa y va acompañado de ciertas
circunstancias que permiten deducir una manifestación de voluntad.
o Cuando es abusivo, o sea, cuando de el se siguen abusos o perjuicios para
terceros.
• La oferta
Es un acto jurídico unilateral mediante el cual una persona propone a otra la
celebración de una convención, en términos tales que para que esta quede
perfecta basta con que el destinatario la acepte.
• La aceptación
Es un acto jurídico unilateral por el cual la persona a quién va dirigido la oferta
manifiesta su conformidad con ella. 96 y ss. C Comercio se reglamenta la
oferta y la aceptación.
Esta señala que un acto se puede anular por disconformidad entre la voluntad real y la
declarada, cuando esta no se ha producido por culpa del declarante y este la ignora
(Apela a la buena o mala fe).
Ausencia de voluntad
En los casos de los absolutamente incapaces. Respecto de los individuos que por
cualquier causa accidental no están en condiciones de expresarse normalmente
(sonámbulos, drogados, ebrios, hipnotizados.
En caso de error esencial.
Objeto
El objeto del acto jurídico son los derechos y obligaciones que este crea, modifica o
extingue
El objeto de la obligación es una prestación y esta prestación puede ser dar, hacer o no
hacer.
El objeto de la prestación es la cosa, hecho o abstención que la constituye
Prestación de dar
Consiste en transferir el dominio u otro derecho real sobre la cosa y el objeto es la cosa
sobre cual recae el dar y esta cosa debe reunir tres requisitos:
Debe ser real: que exista o al menos se espera que exista
Debe ser comerciable: que debe ser susceptible de dominio o posesión, la regla
general es la comerciabilidad de las cosas, excepcionalmente son incomerciables
aquellas cosas que lo son:
Por su naturaleza (aire, viento, lluvia)
Por su destino: cosas consagradas al culto divino
Por disposiciones de orden público, una plaza, una calle, un puente, un
parque nacional
Debe ser determinada o determinable: al menos en cuanto al género, pero en
género limitado y también en cuanto a número.
Requisitos:
Debe ser físicamente posible, o sea, no deben ser contrarios a las leyes de la naturaleza
física por ejemplo tomar una estrella con la mano, dejar de respirar una hora
Universidad Autónoma del Sur 65
Introducción al Derecho
Debe ser moralmente posible, o sea, no debe estar prohibida por las leyes o ser contraria
a las buenas costumbres y/o al orden público.
Cuando falta el objeto, la sanción es la inexistencia del acto jurídico, pero según la
opinión mayoritaria de la doctrina chilena, es la nulidad absoluta del acto jurídico.
Causa
Contrato; Cuasicontrato
Delito; Cuasidelito Fuentes de las obligaciones
Ley
Don Avelino León sostiene que cuando el CC se refiere a la causa lícita la entiende según
la teoría de la causa final, en cambio cuando se refiere a la causa ilícita la entiende como
causa ocasional.
Son aquellos respecto de los cuales la ley ha establecido ciertas formas externas llamadas
solemnidades para manifestar la voluntad.
Regla general.
Los actos jurídicos no son solemnes, salvo los que la ley contempla como tales. Por
ejemplo:
La compraventa de un inmueble debe hacerse a través de una escritura pública.
El contrato de matrimonio, hay 2 solemnidades: celebración ante un oficial del registro
civil competente; Ante 2 testigos hábiles.
El contrato de promesa, la solemnidad consiste en que debe otorgarse por escrito.
Las solemnidades son una especie del genero formalidades, existen entonces
formalidades que no son solemnidades, o sea, formas exigidas por la ley para otros
efectos distintos al de manifestar la voluntad de las partes.
La sanción si falta puede ser la nulidad absoluta o relativa del acto dependiendo de ello
si se trata de un incapaz absoluto o relativo.
b) Requisitos de validez
ERROR
Falso concepto que se tiene de la realidad, este adquiere una doble clasificación error de
derecho y error de hecho.
Error de derecho
Falso concepto que se tiene de una NJ o de la ley en sentido amplio, no vicia la
voluntad porque se opone a ello la presunción del conocimiento de la ley.
Error de hecho
Falso concepto que se tiene de una persona, cosa o situación, si vicia la voluntad.
Error esencial:
Recae en 1º lugar sobre la naturaleza del acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si
una de las partes entiende que es empréstito y la otra donación.
Cuando recae sobre la identidad específica de la cosa sobre lo que versa el acto o
contrato. El vendedor entiende vender una cosa y el comprador entiende comprar otra.
Sanción según la opinión mayoritaria es la nulidad absoluta del acto
Error sustancial:
Recae sobre la sustancia o calidad esencial de la cosa a que se refiere el acto o contrato.
La sustancia es la materia de que está hecha la cosa, es si como una de las partes
entiende que es una barra de plata y realmente es una masa de otro metal semejante y la
calidad esencial dice relación con las cualidades o condiciones que tiene la cosa
Sanción según la opinión mayoritaria es la nulidad relativa
Error accidental:
Recae sobre cualquier otra calidad de la cosa, por regla general este tipo de error NO
vicia la voluntad, salvo que la característica de que se trate, sea el principal motivo de
una de las partes para contratar y ese motivo haya sido conocido por la otra.
Sanción: cuando vicia la voluntad es la nulidad relativa del acto.
Error de la persona
Es el error que recae sobre la identidad de la persona con quién se tiene la intención de
contratar, NO vicia la voluntad sino que cuando la consideración de esa persona sea el
principal motivo de las partes para contratar.
Sanción: por regla general NO VICIA pero si existe la sanción que es la nulidad relativa
FUERZA
Es la presión física o moral que se ejerce sobre una persona para obligarla a manifestar
su voluntad. Se clasifican en fuerza física y fuerza moral.
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Fuerza física
Es la que se recurre a vías de hecho.
No es vicio de la voluntad sino ausencia de esta, es decir, falta un requisito de existencia.
Fuerza moral
Es aquella que consiste en amenazar a una persona con un mal importante e injusto que
puede afectarle tanto a ella como a las personas a quién se encuentra vinculada
(secuestro de un hijo).
La fuerza moral vicia la voluntad, pero para que este efecto de viciar la voluntad ocurra,
debe reunir los siguientes requisitos, debe ser:
o Grave: 1456 CC
“Debe ser capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio
tomando en cuenta su edad, sexo y condición”.
El temor reverencial, el temor de desagradar a las personas a quien se debe
sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento.
o Debe ser injusta
No debe estar autorizada por la ley
o Determinante
El consentimiento obtenido por la fuerza, debe ser una consecuencia inmediata de
ella, de manera tal, que de no haberse ejercido no se había celebrado el acto.
o Actual
Debe presentarse al momento que el acto se ejecuta
Sanción: De la fuerza moral es la nulidad relativa del acto
DOLO 44 CC.
Intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.
Dolo principal,
1º lugar cuando induce claramente a la celebración del acto de manera tal que de no
haber mediado el dolo no había tenido lugar el AJ.
En 2º lugar cuando es obra de una de las partes
Dolo incidental,
No cumple los requisitos del dolo principal
El dolo que vicia es el principal, la sanción es la nulidad relativa.
El incidental no vicia, solamente da acción de indemnización de perjuicios a quienes
han fraguado el dolo o se han aprovechado de él.
Facultad que tienen las personas para actuar en la vida jurídica por si mismos, sin la
intervención o la autorización de otra persona.
La regla general en Chile es que todas las personas son capaces de ejercicio. (Nos
estamos refiriendo a la capacidad de ejercicio no a la capacidad de goce que es un
atributo de la personalidad)
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1. Incapacidad absoluta:
Dementes, para este efecto todas las personas que se encuentran privadas de razón
(ebrios, hipnotizados, drogados, sicópatas, Alzheimer, etc.)
En la vida pública los incapaces actúan a través de sus representantes legales, a quienes
la ley les otorga la “Formalidad Habilitante”
2. Incapacidad relativa:
3. Incapacidad especial:
Son prohibiciones que la ley impone a ciertas personas para realizar ciertos actos.
Ejemplo típico es la prohibición de compraventa entre cónyuges o entre el padre o
madre y el hijo de familia no emancipado, bajo patria potestad o menor de edad.
Sanción: Nulidad absoluta, se aplica la figura del objeto ilícito.
Objeto lícito
No está definido en la ley y los autores señalan que es aquel que está de acuerdo a la ley
y no es contrario a las buenas costumbres ni al orden público.
El CC opta por indicar los casos de objeto ilícito en el Art. 1461 y ss.
La sanción del objeto ilícito es la nulidad absoluta.
Universidad Autónoma del Sur 70
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Causa lícita
Sí la define el CC, la que no está prohibida por la ley, ni es contraria a las buenas
costumbres y al orden público.
“Así, la promesa de dar algo en recompensa de un crimen tiene causa ilícita”.
Sanción es la nulidad absoluta.
Este tema alude con relación a la ineficacia de un acto jurídico que es cuando por
cualquier causa o motivo no produce efectos. Un acto jurídico es inválido cuando no
produce sus efectos por adolecer de un vicio.
2) La revocación
Este es el acto en virtud del cual el autor de un AJ unilateral lo deja sin efecto.
(Siempre son AJ unilaterales con excepción del mandato que es un AJ bilateral
donde el mandante puede revocarlo unilateralmente).
4) La resolución
Se presenta cuando opera la condición resolutoria tácita.
Art. 1489 CC “requisitos de la condición resolutoria tácita”
o Que exista un contrato bilateral, o sea, ambas partes resultan obligadas
o Que una de las partes incumpla
o Que la otra parte cumpla o esté dispuesta a cumplir sus obligaciones
Causas de invalidez
Es la sanción civil que opera cuando el AJ adolece de un vicio, en doctrina son dos las
sanciones, inexistencia y nulidad
La inexistencia opera cuando el AJ carece de un requisito de existencia.
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Nulidad Absoluta
Causales
• Objeto ilícito
• Causa ilícita
• Acto de las personas absolutamente incapaces
• La omisión de un requisito que las leyes prescriben para el valor de los actos y
contratos en consideración a su naturaleza y no a la calidad o estado de las partes
que lo ejecutan o celebran.
Alegación
La alega todo el que tenga un interés patrimonial en ella, excepto el que ejecuta el acto o
celebra el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba, además, lo
puede alegar el ministerio público en el solo interés de la moral y la ley.
Quién lo declara
El juez a petición de partes o de oficio (de propia iniciativa) cuando el vicio aparece de
manifiesto en el acto o contrato.
Saneamiento
La nulidad absoluta solo se sanea con el transcurso del tiempo. 10 años desde que se
celebra el acto o contrato.
Nulidad Relativa
Causales
Es la regla general en materia de nulidad, por consiguiente, cualquier vicio que no esté
sancionado con nulidad absoluta lo va a estar con nulidad relativa.
Alegación
La pueden alegar solo las personas en cuyo beneficio lo ha establecido la ley, sus
herederos o cesionarios.
Declaración
El juez y solamente a petición de partes.
Saneamiento se sanea de dos maneras:
• Transcurso del tiempo, 4 años
• Se puede sanear por ratificación: AJ unilateral en virtud del cual la persona que tiene
derecho a alegar la nulidad, manifiesta su conformidad con el acto, eliminando así el
vicio que este sufría.
En cuanto a sus efectos no hay diferencias entre la absoluta y la relativa, una vez
declarada, su efecto general es volver a las partes al estado anterior de ocurrido el AJ, sin
importar para ello si es absoluta o relativa. (Integrum in restitutio)
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Las relaciones jurídicas implican un vínculo entre sujetos de derechos, a partir de los
cuales se generan derechos y obligaciones. En general los derechos de que pueden ser
titulares las personas son los llamados derechos personales o créditos y los derechos
reales.
Derechos Reales
Art. 577 CC. Son aquellos que se tienen sobre una cosa sin respecto de determinada
persona. Son derechos reales, el dominio, la herencia, el usufructo, el uso o habitación, la
servidumbre activa, la prenda e hipoteca.
• DOMINIO: 582 CC El dominio que se llama también propiedad, es el derecho real
en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra
la ley ni derecho ajeno. El CC habla de cosa corporal y en el 533 CC también se
incluyen los incorporales.
Modos de adquirir el dominio son:
o Ocupación: Se aplica a las cosas que carecen de dueño cuya adquisición no
está prohibida por las leyes chilenas y por el Dº Internacional, consistente en
su aprehensión material con la intención de adquirir la propiedad. En Chile
solo se aplica a las cosas muebles.
o Accesión: modo de adquirir el dominio en virtud del cual el dueño de una
cosa pasa a serlo de lo que ella produce o lo que se junta a ella.
o Tradición: 670 CC. Este modo de adquirir de la cosa que consiste en la entrega
que el dueño hace de ella a otro, habiendo por una parte la facultad e
intención de transferir el dominio y por la otra la capacidad e intención de
adquirirlo.
o Sucesión por causa de muerte: opera al transmitirse el patrimonio de una
persona muerta (causante) a sus herederos previo consentimiento de estos
últimos.
o Prescripción adquisitiva: modo de adquirir dominio de las cosas que operan
por haberse poseído estas, por un cierto lapso de tiempo concurriendo los
demás requisitos legales (Usucapion)
• LA HERENCIA: se genera sobre el patrimonio de una persona difunta, respecto de
sus herederos que han aceptado tal calidad (patrimonio avaluables en $) ( sucesión
por causa de muerte)
• USUFRUCTO : derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con
cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño si la cosa no es
fungible o con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo genero o de
pagar su valor si la cosa es fungible.
• USO o HABITACION: derecho real de uso. Consiste en la facultad de gozar de una
parte limitada de los frutos y productos de una cosa si se refiere a una casa y a la
utilidad de morar en ella se llama Dº de habitación ( Uso parte limitada no da todas
las facultades)
• SERVIDUMBRE ACTIVA: servidumbre predial o simple; servidumbre es un
gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño.
Universidad Autónoma del Sur 73
Introducción al Derecho
Desde el punto de vista del dueño del predio servido esta servidumbre se llama
activa.
• PRENDA: es la entrega de una cosa mueble o un acreedor para la seguridad de su
crédito. HIPOTECA: Dº Real; Dº de prenda constituido sobre inmuebles que no
dejan por eso de permanecer en poder del deudor.
El objeto de la relación jurídica es la materia sobre la cual esta recae y es siempre una
prestación, dar, hacer o no hacer, el objeto de la prestación son cosas que se deben
entregar, hechos que se deben ejecutar o abstenciones que se deben respetar.
Como un concepto inicial se puede indicar que COSA es todo lo que ocupa un lugar en
el espacio, con exclusión de las personas, sin embargo, esa idea es relativa en la medida
que el OJ permite la celebración de AJ respecto de las producciones del talento o del
ingenio o de las energías, todas las cuales carecen de una corporeidad material.
Así mismo son comunes las relaciones jurídicas sobre partes del cuerpo humano, sangre,
pelo y riñón, lo que limitaría la exclusión del concepto de COSA solo respecto de las
partes que integran actualmente el organismo de una persona. En Chile el CC no define
lo que es una cosa, esa expresión la utiliza indistintamente con forma de BIEN, sin
embargo, la doctrina distingue entre ambas indicando que los bienes son las cosas útiles
del hombre y que, además, son susceptibles de apropiación.
Muebles e inmuebles
• Inmuebles: Se clasifican en inmuebles por naturaleza, por adherencia y por
destinación
o Por naturaleza: son aquellos que no pueden ser trasladados de un lugar a otro
o Por adherencia: son aquellos que están adheridos permanentemente a un
inmueble por naturaleza.
o Por destinación: son aquellos que están destinados al uso cultivo o beneficio
de un inmueble y que por su naturaleza son bienes muebles
• Muebles: Pueden ser naturales o por anticipación
o Naturaleza: pueden ser trasladados de un lugar a otro, ya sea moviéndose
ellos asimismo, como los animales se denominan semovientes o que solo
puedan trasladarse por una fuerza externa llamados inanimados.
o Por anticipación: son aquellos inmuebles por adherencia o destinación que se
consideran muebles para el efecto de constituir sobre ellos derechos en favor
de 3º personas diferentes al dueño del inmueble al cual se encuentran
adheridos o destinados
Consumibles y No consumibles
o Consumibles: se destruyen naturalmente o jurídicamente con su primer uso.
o No consumibles: no se destruyen con su primer uso.
Fungibles y no fungibles
Según si pueden o no, ser reemplazados por otros de similar valor y características
Pacheco y Williams incluso llegan a señalar que cuando existe incumplimiento, estamos
frente a una consecuencia jurídica propiamente tal, definida como la sanción que debe
imponerse a un sujeto, cuando se realiza la hipótesis prevista por la norma jurídica.
Hübner. Sanción como el medio compulsivo o punitivo que el ordenamiento jurídico
hace aplicar para imponer su observancia o castigar su infracción.
Elementos de la sanción:
• Un hecho ilícito o antijurídico
• El deber ser
• La sanción propiamente tal que consiste en privar o limitar los bienes jurídicos
fundamentales del infractor (libertad, bienes, la vida).
Clasificación de la sanción:
a) Sanciones compulsivas y punitivas
• Compulsivas. Consisten en el cumplimiento forzoso de la conducta debida y
omitida por el infractor (Embargo).
• Punitivas. Es la aplicación de un castigo al infractor (Indemnizar, caer preso)
Clasificación:
a) Situaciones jurídicas fundamentales: Las que concurren respecto de cada persona por
ser tal o en virtud del lugar que ocupa en las relaciones con el Estado, con la
administración o con las instituciones sociales. Por ej: derechos y obligaciones que
surgen del estado de nacional: ciudadanía, o a militar en un partido político.
b) Situación jurídica derivada: aquella que la persona crea libremente partiendo de las
situaciones jurídicas fundamentales. Por ej. Un ciudadano puede comprar, vender,
testar.
Universidad Autónoma del Sur 76
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A. Derechos subjetivos
M. Pacheco. Dº subjetivo es la facultad que tiene un sujeto para ejecutar una determinada
conducta o abstenerse de ella o para exigir a otro el cumplimiento de un deber.
J. Williams: es la facultad de exigir algo protegido jurídicamente.
Formas de manifestación:
a) Como derecho de libertad jurídica: el titular puede optar entre ejecutar o no la
conducta a que se refiere la facultad jurídica respectiva. Por ejemplo testar.
b) Como poder de creación de derechos y deberes o poder jurídico: consiste en la
posibilidad de crearlos en virtud del principio de autonomía de la voluntad.
c) Como pretensión o derecho a exigir el cumplimiento del deber ajeno.
d) Como derecho a cumplir el propio deber
B. Naturaleza jurídica
C. Clasificación:
a) Según su origen:
Dº subjetivos naturales: son innatos y derivan de la naturaleza humana.
Dº subjetivos positivos: son adquiridos, su título son las normas del Derecho
Positivo.
2.- Relatividad
El ejercicio de un derecho no debe lesionar a otro derecho. (Posición mayoritariamente
aceptada).
X. DEBER JURÍDICO
Acepciones:
a) Axiológica: la persona debe algo en la medida que la conducta le puede ser exigida
desde una perspectiva moral o religiosa. Ej: debo cumplir los 10 mandamientos.
b) Psicológica: la conducta se presenta a consecuencia de que se restringe la libertad
interna del sujeto que experimenta una sensación de inferioridad a raíz del poder
que otra persona tiene sobre él. Ej: Debo obedecer a mi jefe.
c) Formal o lógica: conducta que cumple con una norma a objeto de evitar la respectiva
sanción. Ej. Respeto la propiedad ajena para evitar el castigo que lleva aparejado el
respectivo delito.
Universidad Autónoma del Sur 79
Introducción al Derecho
d) Técnica: la conducta es debida solo en cuanto es el medio más idóneo para alcanzar
un fin. Ej. Si quiero correr la maratón, debo entrenar todos los días.
e) Técnico jurídica: la conducta se debe en atención a un valor estrictamente jurídico. Ej
el cumplimiento de una solemnidad en los actos jurídicos solemnes.
Naturaleza jurídica
• Kant:El deber moral es autónomo (su fuente está en el sujeto) y es el único que puede
ser considerado como deber propiamente tal, en consecuencia el deber jurídico solo
vale cuando el sujeto le presta su consentimiento, lo internaliza transformándose en
un “deber moral indirecto” que va a tener un alcance universal.
• Laun: Solo existen los deberes morales, en consecuencia para que una norma
constituya la realización de un deber jurídico lo que ésta establece tiene que derivar
de la voluntad del obligado.
A. Fundamentos
IUS NATURALISMO
Se llama así a toda doctrina que afirma directa o indirectamente la existencia de un
derecho natural.
Las doctrinas del Dº natural han sido diversas y son variados los intentos por descubrir
la unidad existente entre ellas.
Williams estima que dicha unidad se encuentra en el proceso metodológico, ya que el
modelo de investigación Ius naturalista es siempre el mismo y contempla los siguientes
pasos:
• Averiguar desde sus fundamentos mismos que es el Dº.
• Afirmar que ese fundamento reside en la naturaleza.
• Estudiar que rol desempeña esa naturaleza en la conducta humana
• Establecer las relaciones entre la no-naturaleza y la naturaleza con el Dº.
Concepto de naturaleza
La naturaleza no es física sino metafísica, la naturaleza humana consiste en ser persona,
o sea, un ente dotado de razón y voluntad libre, de ella se derivan ciertas tendencias que
van a ser recogidas por los preceptos del derecho.
Concepto de derecho
El derecho entiende “lo justo” o “lo debido a otro”, la ley cumple en relación con el
derecho la facultad de expresarlo, determinarlo y garantizarlo, mediante una sanción
coactiva en caso de incumplimiento.
La ley eterna
Consiste en la razón ordenadora de Dios y adopta las siguientes especificaciones:
• Con respecto de los seres inanimados se les aplica la ley física ( Gravedad, inercia)
• Con respecto de los seres animados irracionales, tenemos la ley física y la ley
instintiva
• Con respecto a los seres animados racionales, se aplica la ley física, la ley instintiva y
la ley moral.
La ley natural
Consiste en la participación de la ley eterna en la criatura racional
• En cuanto a su contenido: Se fija por los fines del hombre y para saber cuales son
debemos seguir sus tendencias naturales. Por ejemplo, en cuanto a “Ser corpóreo”
tiende a permanecer en el ser o a sobrevivir, por consiguiente, pertenece al Derecho
Natural que contribuyen a preservar la vida del hombre, Por Ej. No matar, No
lesionar.
• En cuanto a ser animado y compartir la naturaleza que tiene en común con los
demás animales. Pertenecen a la ley natural los principios que la naturaleza enseña
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Introducción al Derecho
Primarios
Derivan inmediatamente de las tendencias naturales
Secundarios o conclusiones
Consisten en una aplicación de las primarias (Dº a la vida - Legitima defensa) (Dº
Propiedad - Regulaciones en la sociedad)
Las primarias tienen un carácter inmutable y, además, universal, en tanto que las
secundarias pueden variar.
POSITIVISMO
La idea que inspira al positivismo consiste en que el derecho se impone solamente por
su poder coactivo, o sea, la ley obliga porque está sancionada.
Dentro del positivismo encontramos diferentes conceptos. Ej. Historicismo jurídico
exponente, Savigny.
Para el derecho es el producto del espíritu popular que se manifiesta históricamente en
forma evolutiva mediante usos y costumbres jurídicas.
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Materialismo dialéctico
Exponentes Marx, Engels. Para ellos el derecho es una superestructura de la
infraestructura económica constituyendo un instrumento de dominación de una clase
social sobre la otra.
• Tercero, Kelsen señala que si se pudiera descubrir las reglas del derecho natural, el
derecho positivo sería superfluo.
Contra argumentación:
El derecho natural comprende un cuerpo general de preceptos que necesitan ser
declarados autoritariamente y complementado por el derecho positivo.
Antecedentes históricos
En una 1º etapa el antecedente remoto se encuentra en la Biblia y se expresa en dos
aspectos
• El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo que posee dignidad y
debe ser respetado ya que todo acto que atente contra él en el fondo es un acto contra
la voluntad de Dios.
• Los 10 mandamientos que recogen los preceptos fundamentales, por ejemplo no
matarás, respeto a la vida.
En una 2º etapa, durante la edad media, en España, se destacan entre otros los fueros
castellanos y aragoneses s. XI y XII, el Fuero de León mejor conocido como la carta
magna Leonesa, sin embargo, cabe destacar que más que Dº del hombre se consideraban
Dº estamentales que pertenecían a los estamentos o grupos sociales que mantenían el
poder.
En el mundo anglosajón, se destaca la carta magna inglesa de 1215, que consagra las
libertades personales, el Dº de propiedad y establecía algunas limitaciones en materia de
tributos, se contemplaba, además, un procedimiento destinado a velar por la obediencia
por estos Dº, los que llegan hasta una especie de comisión fiscalizadora compuesta por
25 barones del Rey, la jurisdicción de esta carta quedaba limitada a la corona, a la iglesia
y a los sres. feudales.
En una 3º etapa, avanzando en la formación de un estado modernos echan las bases para
la declaración de los Dº humanos, tal como se conocen hoy, los documentos más
importantes en el Dº inglés es la petición de Dº de 1628, el acta de habeas corpus de 1679
y la declaración de Dº de 1689.
Es así como la teoría de los Dº humanos pasa a formar parte de los textos
constitucionales a partir del s. XIX.
En el s. XX surge la internalización de los Dº humanos, o sea, su reconocimiento
Internacional mediante tratados o acuerdos suscritos por sujetos de Dº Internacional.
Todo esto origina las 3 declaraciones que establecen los 3 sistemas que actualmente
estructuran la protección Internacional de los Dº humanos.
• La ONU contempla una condición de los Dº del hombre que cumple la función de
fiscalizar la observancia de las garantías en sus países miembros.
(Leer apéndice del CP, II parte, reglamento para la aplicación de la pena de muerte en
Chile)
1. Derecho a la Vida
El suicidio
Muerte de una persona querida y provocada intencionalmente por ella misma
De un punto de vista moral existen diferentes opiniones frente al suicidio.
Duelo
Es un combate entre dos personas realizado en virtud de un convenio previo sobre el
día, lugar y armas, con el riesgo mutuamente aceptado de heridas o muerte. En Chile
esta prohibido y se condena:
• La provocación a duelo.
• El desacreditar a una persona por no aceptar el duelo.
• El duelo mismo, aunque no produzca lesiones.
Y se sanciona tanto a los duelistas como a los padrinos. 404-409 CP.
Eugenesia
Buen nacimiento, es una ciencia que se propone como fin, el mejoramiento de la especie
humana mediante la selección de características hereditarias, las medidas que persiguen:
• Positivas: pretenden mejorar las condiciones de la vida Ej: Lucha contra el
alcoholismo, la drogadicción, las enfermedades venéreas, el SIDA
• Negativas: tienden a eliminar las cualidades hereditarias judiciales: castración
(eliminación de órganos sexuales), esterilización (eliminación de la capacidad de
concebir), aborto eugenésico.
En Chile solo están permitidas las medidas positivas, las negativas no están permitidas,
no existe política del Eº para castración, esterilización o aborto. Solo existe a petición del
interesado.
Eutanasia
“Buena muerte”, Francis Bacon, la formula como el Dº que asiste a una persona para dar
muerte a otra por razones piadosas, para ello se necesita cumplir con los siguientes
requisitos:
• Un enfermo incurable.
• Que sufra dolores crueles
• Que la muerte se le dé a su propio pedido o de sus familiares o guardadores.
• Que se haga a impulsos de un sentimiento profundo de piedad o humanidad.
• Que se le provoque una muerte exenta de sufrimiento.
Aborto
Privar el nacimiento, es la interrupción del proceso fisiológico de la preñez en cualquiera
de sus etapas.
Universidad Autónoma del Sur 87
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Opiniones:
• Contraria al aborto, lo considera como delito y lo castiga por ser un hecho que atenta
contra la vida de un ser que tiene una existencia independiente.
• Absoluta libertad para abortar, básicamente se funda en que el feto es parte del
organismo materno y, por consiguiente, la mujer puede disponer de él. Además,
argumenta que el aborto es una realidad innegable en la sociedad actual y al estar
prohibido se ejecuta en condiciones higiénicas deplorables provocando, además, un
riesgo a la vida de la madre.
• El aborto solo puede estar permitido en ciertos casos
1º caso, El aborto terapéutico, es el que provoca un facultativo en caso de enfermedad
de la madre o para salvar su vida.
2º caso, El aborto eugenésico, es el que evita o pretende evitar el nacimiento de seres
que presenten deformaciones o taras que les van a impedir valerse por sí mismo en
su vida en sociedad.
3º caso, El aborto sentimental, este es el que se produce cuando la procreación se
origina en un acto sexual, en el cual la mujer ha sido sometida contra su voluntad o
sin voluntad.
4º caso, El aborto honoris causa, es aquel que se provoca para salvar el honor de la
mujer.
5º caso, El aborto social, es aquel que se provoca debido a las circunstancias
económicas por la que atraviesa la embarazada y su familia y que le impiden contar
con los medios necesarios para la manutención del hijo que esperan.
2. Derecho de Libertad
La libertad desde el punto de vista del Dº, se extiende al campo de lo moral y deja de ser
tal y se convierte en abuso, cuando se opta por el mal.
3. Derecho de igualdad.
Es la facultad que tiene toda persona para ser tratada en las mismas condiciones que las
demás que se encuentran en igualdad de condiciones.
Algunas disposiciones de igualdad ante la ley:
Cº# 19 nº 2 “Igualdad ante la ley”
Cº# 19 nº 17 “Igualdad en la admisión a funciones públicas”.
Cº # 19 nº 20 “Igualdad en la repartición de tributos”
Cº # 19 nº 22 “No discriminación en materia económica”
Universidad Autónoma del Sur 89
Introducción al Derecho
Acción: Es la facultad que tiene una persona para poner en movimiento el OJ en defensa
o reconocimiento de un derecho que cree tener.
Bien común: Es el conjunto de condiciones espirituales, culturales y materiales
necesarias para que la sociedad pueda realizar su fin propio y establecer un orden justo
que facilite a las personas humanas que integran la sociedad alcanzar su fin
trascendente.
Códigos: Son cuerpos orgánicos y sistemáticos de normas referente a una institución,
nación o materia jurídica determinada.
Coherencia: Significa que el OJ es un todo armónico que cuenta con los medios o
recursos necesarios para superar las contradicciones jurídicas o antinomias.
Constitución política: (Williams) Es la norma fundamental del OJ, que se ocupa de
organizar el estado y la forma de gobierno y le fija las atribuciones y limites a los
ejercicios de los poderes públicos. (Hübner) : Estatuto jurídico básico de un estado que
determina los atributos del poder y las garantías individuales y sociales.
Cosa juzgada: Art 175 CPC; Las sentencias definitivas o interlocutorias firmes, producen
la acción o la excepción de cosa juzgada.
Costumbre jurídica: Esta consiste en la repetición constante y uniforme de una norma
de conducta, en el convencimiento de que ello obedece a una necesidad jurídica.
Cuasidelito: Es toda acción u omisión involuntaria penada por la ley.
Culpa: Actitud negligente o descuidada del sujeto que actúa
Decretos: Es una orden escrita emanada de una autoridad administrativa sobre materias
de su competencia y revestida de ciertas formalidades.
Delito: Es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley
DFL: Son decretos dictados por el poder ejecutivo sobre materias propias de una ley en
virtud de una delegación de facultades hecha por el poder legislativo.
Dinamismo: El OJ es dinámico porque no está constituido por normas fijas o invariables
DL: Son decretos dictados por el ejecutivo sobre materias propias de una ley, sin
autorización del poder legislativo, el cual se encuentra disuelto.
Dolo penal: Elemento del delito que consiste en conocer el hecho que lo constituye,
acompañado de la voluntad de realizarlo
Excepción:
Fuentes formales: Consisten en las formas obligadas y predeterminadas que
ineludiblemente debe revertir una NJ, para imponerse socialmente y en forma coactiva.
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Introducción al Derecho
XIII. ABREVIACIONES