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Resumen de Derecho Civil y Normas Jurídicas

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CENTRO EDUCATIVO

UNIVERCITARIO SIGLO
XXI

Materia:
Derecho Civil

Tema:
Resumen de Derecho Civil

Alumno:
Pedro José Adorno Bautista

Profesor:
DR. DER. Encarnación Gómez Gonzales

Licenciatura:
Criminología y criminalística
1.1 Concepto de Derecho

“Derecho” es una voz polisémica, es decir, tiene múltiples significados, y no solo


en el idioma en general, sino también en el propio campo jurídico. Tiene raíz latina
que deriva de la voz directum, que significa lo que está conforme a la regla, a la
ley o la norma. En latín más formal se empleaba la palabra ius.

El Derecho es una institución cultural, exclusivamente humana, como lo son


también el lenguaje, el arte o la economía (Barros, 2007). El Derecho es un
sistema u orden normativo e institucional que regula la conducta externa de las
personas, inspirado en los postulados de justicia y certeza jurídica, que regula la
convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica, pudiendo
imponerse coactivamente.

En sus orígenes, el Derecho resultaba prácticamente indistinguible de la tradición,


la religión o las costumbres, como el derecho consuetudinario, pero a medida que
las sociedades se van complejizando, se establecen las leyes escritas y los
procedimientos que permiten el reemplazo de las normas jurídicas (lo cual ocurre
a niveles casi imperceptibles respecto de normas religiosas, de trato social o
morales).

Del mismo modo, el Derecho moderno tiene su validez en atención al


procedimiento, dependiendo de que las normas jurídicas se hayan promulgado de
acuerdo al procedimiento establecido, y conforme con la Constitución Política de la
República, y no en atención a un criterio de justicia, con ciertos límites, por
ejemplo, no pudiendo ir contra los derechos esenciales que emanan de la
naturaleza humana.

1
Una de las principales divisiones del Derecho es aquella que diferencia entre el
“Derecho objetivo” y el “Derecho subjetivo”.

2
1.2 Elementos Básicos del Derecho

DERECHO COMO ORDENAMIENTO. - Es aquel conjunto de normas que tratan


de regular la conducta humana mediante ordenamientos, permisiones y
prohibiciones.

DERECHO COMO FENÓMENO SOCIAL. Aquel ordenamiento Juridico que nace


para el efecto de regular la conducta entre los individuos, como grupo. Y tiene
cabida, mientras que se encuentre en una sociedad.

DERECHO COMO VALOR. Es el conjunto de disposiciones que adquieren rango


obligatorio y que se encuentran al servicio de valores sociales, además de tener
una finalidad axiológicamente respetable.

DERECHO COMO ARGUMENTACIÓN. Es aquel conjunto de normas que se


materializan a través del lenguaje, pues éste es el instrumento fundamental del
legislador, las palabras diseñan las normas juridicas.

FINES DEL DERECHO

SEGURIDAD. - El ordenamiento responde a la ineludible necesidad de un régimen


estable, a la eliminación de cuanto signifique arbitrariedad. Normas bien
determinadas y cumplimiento cabalmente garantizado. La certeza debe basarse
en la seguridad: "garantía dada al individuo, de que su persona, sus bienes y sus
derechos no serán objetos de ataques violentos o que, si estos llegan a
producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación".

JUSTICIA. - Es la adaptación de la conducta del hombre a las exigencias de su


naturaleza social. Como virtud, la justicia es - según explica Santo Tomas-, el

3
hábito según el cual, alguien, con constante y perpetua voluntad, da a cada uno de
su derecho. Y se entiende por "suyo" en relación con otro todo lo que le esta
subordinando.

BIEN COMÚN. -Es el conjunto organizado de las condiciones sociales gracias al


cual la persona humana puede cumplir su destino natural y espiritual. Es la forma
de ser del ser humano en cuanto el hombre vive en comunidad. Abundancia
necesaria para el mantenimiento y desenvolvimiento de nuestra vida corporal, paz,
virtud para el alma son fines que ha de cumplir la acción gubernamental para
realizar el bien común.

Normas y Clasificaciones de la Ley

Las leyes se clasifican en sentido material y formal, según interese el contenido o


su forma; hay algunas que reúnen ambos requisitos, como el que sean generales
y obligatorias, pero al mismo tiempo que emanen de un poder legislativo para la
sanción de leyes.

Las leyes se clasifican en Rígidas, Flexibles, Imperativas, Supletorias,


Fundamentales.

Rígidas: Son aquellas cuya disposición es precisa y concreta, al aplicarlas el juez


no hace sino comprobar la existencia de los supuestos o condiciones legales.

Flexibles: Se limitan a anunciar un concepto general, por ejemplo, el juez al aplicar


la ley tiene un cierto campo de acción dentro del cual se puede mover libremente.

4
Imperativas: Las que prevalecen sobre cualquier acuerdo de voluntad de las
personas sujetas a ellas los particulares no pueden dejar sin efecto.

Supletorias: También denominadas imperativas son aquellas que las partes de


común acuerdo, pueden modificar o dejar sin efecto.

Fundamentales: Es la que establece los principios por los que deberá regirse la
legislación de un país.

Prohibitivas: que prohíben determinados comportamientos (consumo de drogas).

Las leyes pueden recibir distintos nombres según el tipo de cuerpo legislativo que
la emita. Así, reciben el nombre de leyes las sancionadas por la Asamblea
Nacional pero los Concejos Estatales pueden emitir leyes que tienen validez
dentro del ámbito territorial del Estado, denominadas leyes estadales, y los
Concejos Municipales emiten leyes para el ámbito municipal denominadas
ordenanzas.

De igual forma la Constitución habla de leyes orgánicas las cuales solo pueden
regular las materias señaladas en el Texto Constitucional. También alude a las
leyes habilitantes, y a las leyes de base y de desarrollo, que son relevantes en la
regulación de materias en que ocurren las competencias del Poder Nacional y del
Poder Estatal.

La clasificación de las leyes se hace necesaria, pues no todas tienen el mismo


alcance, naturaleza, importancia fines o consecuencias.

5
1.3. La norma Jurídica

Regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la


conducta humana por medio de una prescripción, autorización o prohibición.
Presupone que su Incumplimiento genera una sanción coercitiva. La característica
de este tipo de normas, a diferencia de las morales, es que pertenecen a un
sistema jurídico y, por ende, tienen validez jurídica. Pueden ser generales y
particulares. Las primeras establecen exigencias para todos los miembros de una
clase de individuos; las segundas establecen normas para un Individuo
determinado.

La norma jurídica (NJ) se compone de dos elementos: 1) el supuesto de hecho,


que es una anticipación hipotética a una posible realidad futura que requiere ser
regulada; y, 2) la consecuencia jurídica, que es el acto resultante de aquellas
situaciones jurídicas reconocidas por las normas cuando se llevan a cabo los
supuestos contemplados en el supuesto de hecho.

Kelsen menciona que la NJ no sólo tiene aplicación en cuanto es ejecutada por un


órgano u obedecida por los particulares, sino cuando sirve de base para
establecer un juicio sobre la legalidad del actuar de ambos.

La NJ ostenta diversos sentidos: i) como documento normativo o disposición


dotada de autoridad; ii) como costumbre jurídica o prácticas sociales que
incorporan una actitud normativa; III) como unidad abstracta del discurso jurídico
utilizado por los juristas; iv) como premisa de un razonamiento jurídico acabado,
que sirve para la resolución de un caso; y, v) como norma implícita.

6
Para el derecho parlamentario la norma es un elemento jurídico fundamental, ya
que una de las tareas del parlamento es crear, derogar o modificar las normas que
componen una ley.

1.4. El Proceso de la Formación del Derecho

Necesidades Sociales

Las necesidades sociales se difunden por mecanismos sociales, principalmente


por demostración e imitación, por lo que pueden ser creadas y, mediante técnicas
publicitarias, puede provocarse que sean fuertemente sentidas por grandes masas
de población, Las necesidades humanas tienen dos peculiaridades de gran
importancia económica: a) pueden ser mitigadas o satisfechas por objetos
diferentes del inicialmente apetecido y b) es imposible satisfacerlas todas de forma
global y definitiva ya que son múltiples, se reproducen y aparecen otras nuevas.
Las necesidades más usuales son: Resolución de conflictos de interés,
organización de poder político, legitimación de poder político y limitaciones poder
político.

El deseo de certeza y seguridad

Debido al hecho de que el hombre se representa el futuro y se preocupa por él, las
satisfacciones presentes no son suficientes, mientras que se perciba el provenir
como incierto.

Este deseo incita a la creación y desarrollo de técnicas para evitar el daño que los
peligros de la naturaleza puedan ocasionar, de asegurar las buenas condiciones
de vida, de prevenir enfermedades y de curarlas. El deseo de seguridad es
también el motivo radical que lleva al hombre a producir el derecho positivo,

7
Conservador: es un adjetivo que menciona a aquel o aquello que conserva
(guarda, respeta, proteger. El término, que

procede del vocablo latino conservador, se utiliza para nombrar a la persona o al


partido político que es favorable a la

continuidad de las formas de vida actuales.

Los conservadores, por lo tanto, se oponen a los cambios radicales. El


conservadurismo es una doctrina asociada a la derecha política que suele
defender las tradiciones, los valores religiosos y el nacionalismo. A nivel
económico, los conservadores de antaño eran proteccionistas, aunque en la
actualidad suelen Involucrarse con la defensa del libre mercado.

El Partido Conservador existe en diversos países para defender políticas como las
ya mencionadas (nacionalismo, tradiciones, etc.).

Deformando: Provocar la pérdida de la forma, la alteración de las cosas o de las


características naturales y tradicionales de algo, por último, el significado de una
cosa o algo

Los partidos deformadores son llamados hoy en día partidos liberales, porque
cuando se originaron buscaban más libertades de las que habla, es decir, a
grandes rasgos, los partidos de este tipo se promulgan a favor de las libertades
civiles y de los derechos individuales.

8
Las Fuerzas Conservadoras y Transformadoras

Fuerzas Sociales que actúan sobre la Legislación

¿Que son las Fuerzas Sociales?

Un auténtico poder social no se basa sobre la fuerza física, sino que su principal
raíz consiste en un fenómeno público El sistema del orden jurídico positivo
vigente, el cual está en vigor por virtud del polvo que le da el poder social
preponderante, descansa en última instancia sobre los cambios sociales, y es
influido decisivamente por estos, en cuanto a sus contenidos, en cuanto a su
mantenimiento y en cuanto a su reforma y evolución.

En los regímenes democrático-liberales las leyes elaboradas y dictadas por los


representantes de los ciudadanos. En una democracia liberal lo más importante a
estos efectos es el modo de organización de esa representación, la lucha de las
fuerzas sociales en el país se desenvuelve oscuramente. En cambio, dentro del
perímetro del Poder Legislativo la lucha se desenvuelve entre los representantes
de las diferentes fuerzas políticas.

El desarrollo Económico

¿QUÉ ES EL DESARROLLO ECONÓMICO?

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de países o regiones


para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar
económico y social de sus habitantes.

EL DERECHO Y LA ECONOMÍA

9
El derecho y la economía son producto de la cultura, son obra humana, y, por
tanto, como tales, solo pueden ser comprendidos a través de sus ideas. Ambas
disciplinas tenemos como centro de atención al hombre en su vida de relación en
sociedad, así que por lo general hay una discusión de una en relación con la otra.
Por este motivo, la relación de equilibrio que debe existir entre ambos, es objeto
de preocupación en la actualidad.

Las transformaciones sociales

LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES

Los cambios que sufre una persona a lo largo de su vida, también repercuten en la
vida social y cultural. Otro motivo de transformación social son los fenómenos
naturales que provocan cambios en una sociedad.

A lo largo de los siglos, con el proceso de transformación de la sociedad (de


recolectora a productora, las comunidades se vuelven fundamentalmente
sedentanas y se produce una mayor división del trabajo entre los seres humanos.

LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES SE PUEDEN CLASIFICAR EN TRES


GRUPOS

Cambios en los componentes materiales de la cultura: inventos técnicos,


maquinas, practicas higienicas,procedimientos médicos, etc.

10
Cambios en las normas vigentes hábitos, usos, creencias, convicciones,
valoraciones, costumbres, reglas, jurídicas) y en las instituciones (familia,
comunidad loca, nación, corporaciones de pertenencia obligatoria asociaciones
libres, etc)

Los avances tecnológicos

LOS AVANCES TECNOLÓGICOS:

La tecnología es resultado de decisiones y prácticas sociales (necesidades de la


sociedad) La tecnología ha avanzado sobre todo durante los últimos años,
pareciera que su influencia se deja sentir a cada paso en forma casi mágica.

Los descubrimientos son la condición que hace posibles los inventos técnicos y
tecnológicos. La tecnología es precisamente el conjunto de técnicas que permite
aprovechar los conocimientos científicos de manera práctica.

Los individuos de diferentes sociedades históricas han ido perfeccionando


aparatos o máquinas para satisfacer un sin número de actividades

Hoy en día el uso de las Tecnologías de información y Comunicación (TIC) está


ampliamente extendido, ocasionando transformaciones en todos los ámbitos de la
sociedad.

El auge tecnológico que se ha venido produciendo en los últimos años han


propiciado lo que algunos denominan la nueva revolución social, con el desarrollo
de la sociedad de la información. En esta nueva sociedad, la materia prima es la

11
información y en torno a ella surgirán profesiones y trabajos nuevos, o se
readaptarán las profesiones existentes

Las reformas del orden legal

¿QUE SON LAS REFORMAS DEL ORDEN LEGAL?

Al hablar de reformas de orden legal hacemos referencia a los diversos cambios o


modificaciones que se efectúan en las distintas leyes, tratados y códigos por citar.
Con el único fin de hacerlas más complejas y facilitar su aplicación y cumplimiento,
para conservar la estabilidad social.

Puesto que el derecho debe ser el reflejo de la realidad social, las


transformaciones que se producen por la influencia de los factores económicos,
sociales y tecnológicos deben ser incluidas en las normas que estructuran el
sistema jurídico de cada Estado, reformando las disposiciones legales y creando
nuevas leyes

Las transformaciones sociales dan origen a las reformas de las leyes cuando
estas ya no son útiles a la sociedad por los cambios que la misma ha sufrido a lo
largo de un tiempo mediante los avances tecnológicos o científicos.

La influencia de la opinión pública

LA INFLUENCIA DE LA OPINIÓN PÚBLICA

A veces la opinión pública se manifiesta como una fuerza conservadora y a veces


como una fuerza deformadora de las leyes, se acomoda fácilmente al Derecho
existente y se confunde con la costumbre establecida, o provoca revoluciones

12
sociales para mejorar las leyes establecidas con un Estado o país, Esto sucede
sobre todo en las épocas normales de la historia, y, en cambio, no suele acontecer
en tanta medicina en los periodos de crisis. En ocasiones se produce lo que se
llama un sobresalto" de la opinión publica. Por ejemplo, cuando un caso particular
llama la atención sobre la injusticia de una ley establecida, y entonces la opinión
publica reclama una reforma de esa ley

La opinión pública encaminada a actuar sobre la legislación se manifiesta de


diferentes maneras: desfiles, mítines, discursos, artículos de periódico, carteles,
conversaciones privadas, cartas y telegramas a las autoridades y a los miembros
del poder legislativo, huelgas, entre otras. La formación de una corriente de
opinión pública, sin embargo, no suele ser siempre espontanea.

En la mayor parte de los casos es provocada u orquestada por algunos dirigentes


de los grupos ya establecidos, o dirigentes que nacen después de la injusticia de
alguna cosa, por ejemplo, una ley.

Los grupos organizados

LOS GRUPOS ORGANIZADOS

Para hacer sentir su fuerza al legislador, las gentes que tienen intereses comunes
se asocian y se organizan.

Algunas organizaciones tienen por objeto la protección de los intereses materiales


de sus miembros; asociaciones de propietarios de bienes inmuebles. Rurales y
urbanos: de inquilinos, de arrendatarios rústicos, de agricultores de tenedores de
valores inmobiliarios.

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Otras organizaciones tratan de defender una combinación de intereses morales y
de intereses materiales, por ejemplo, una actividad profesional.

Hay muchas organizaciones que pretenden ayudar a las autoridades públicas en


la defensa de la familia, de las buenas costumbres, de la historia, del arte, etc.
Entre todas estas asociaciones, las hay insignificantes, pero hay también

otras fuertemente constituidas, que cuentan con un enorme número de miembros


o de adheridos, y que suelen ser escuchadas por los poderes públicos, y que
suelen ejercer eficazmente sobre éstos una gran influencia para conseguir las
reformas que desean o para evitar las innovaciones que juzgan peligrosas.

1.5. Conceptos Jurídicos Fundamentales

En el ámbito de la jurisprudencia encontramos una serie de conceptos jurídicos


que todo abogado debe entender y dominar a la perfección. Estos conceptos se
denominan fundamentales precisamente porque son aquellos que permanecen
constantes y necesarios en toda relación jurídica que se produce a la hora de
aplicar las normas jurídicas a los casos concretos.

Podemos pensar que, si estos conceptos jurídicos son fundamentales y


constantes, deben ser unos conceptos cerrados y básicos, pero, aunque existen
algunas concordancias, los expertos y estudiosos en Derecho no se ponen
totalmente de acuerdo a la hora de definirlos o de clasificarlos. A pesar de estas
discrepancias, vamos a definir brevemente los más básicos.

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Supuesto Jurídico

Aquella hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas


por la norma jurídica. Se pueden clasificar en dos tipos:

Simples: Constituidos por una sola hipótesis.

Complejos: Compuestos por varios supuestos simples.

Consecuencia de Derecho

En relación con lo anterior se encuentran las consecuencias del Derecho, que son
aquellas consecuencias jurídicas que dan origen a la producción del supuesto
jurídico.

Derecho Subjetivo

El derecho subjetivo es aquel poder o facultad que conforme a la norma jurídica


tiene un sujeto frente a otros, ya sea para desarrollar su propia actividad o
determinar la de aquellos (en palabras de Rafael Preciado Hernández). Los
derechos subjetivos se subdividen en los siguientes:

Derecho relativo: Cuando la obligación incumbe a uno o varios sujetos.

Derecho absoluto: Cuando la obligación es universalmente respetada por todos


los sujetos.

Derecho subjetivo privado: La privacidad se otorga cuando tanto el obligado como


el facultado son sujetos particulares.

Derecho subjetivo público: Son públicos siempre que alguno de los sujetos
relacionados sea el Estado o cualquier entidad pública.

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Deber Jurídico

El deber jurídico se refiere a toda restricción de la libertad exterior de una persona,


que se deriva de la facultad que se concede a otra para exigirle a la primera una
serie de conductas tanto positivas como negativas. Dicho de otro modo, tenemos
el deber de hacer algo, si no tenemos el derecho a decidir hacerlo.

1.6. El Orden Jurídico y el Estado

El ordenamiento jurídico es el conjunto sistemático de leyes y normas que


componen jurídicamente a un Estado. Es decir, el total de las normas con que un
Estado o una nación se rigen en un momento dado de la historia, serán su
ordenamiento jurídico. En el caso de los Estados modernos se corresponde con la
Constitución o Carta Magna.

El ordenamiento jurídico no solo comprende las normas “nuevas” con que una
sociedad elige regirse, sino también el conjunto tradicional de reglas que
componen su modo de comprender la justicia. Por esa razón, existen dos modos
distintos de comprenderlo y de pensar su origen, que son:

La corriente normativa. Anclara en el iusnaturalismo o derecho natural, plantea


que todo ordenamiento jurídico se sostiene en base a una serie de juicios de valor,
creencias y convicciones que serían de algún modo inherentes al ser humano.

La corriente institucional. Prefiere pensar junto al iuspositivismo que el


ordenamiento jurídico está formado por la sociedad misma, por sus mecanismos
de garantía de la legalidad y la institucionalidad, así como sus criterios de
aplicación, fruto de un consenso en el seno de la sociedad misma.

16
No debemos confundir el ordenamiento jurídico con el orden jurídico, que vendría
a ser el conjunto de normas dentro del ordenamiento jurídico para regir un área
específica de la sociedad.

1.7. Actos y Hechos Jurídicos

En el lenguaje del Derecho, se habla a menudo de hechos jurídicos y actos


jurídicos, dos conceptos que designan referentes distintos en el orden de la
jurisprudencia En primer lugar, un hecho jurídico es cualquier evento, fenómeno o
acción de origen natural o humano, que los legisladores apropiados consideren
como generador de efectos o consecuencias jurídicas, tales como la creación,
modificación o extinción de derechos y obligaciones.

Dicho de otro modo, un hecho jurídico es todo aquello que pueda ocurrir y tener
consecuencias legales, de acuerdo a lo tipificado en alguna ley, norma, costumbre
u ordenanza.

Los hechos jurídicos, por lo tanto, son de naturaleza inmensamente variada, y se


clasifican según su origen en naturales y humanos, dependiendo de si son
consecuencia de conductas humanas o no. Los actos jurídicos son un tipo de
hecho jurídico, como veremos enseguida. Son ejemplos de hechos jurídicos: la
muerte, el nacimiento de un individuo, una declaración de guerra, un desastre
natural, una catástrofe sanitaria.

Por su parte, los actos jurídicos son hechos jurídicos también, pero siempre
voluntarios, que tienen la intención de producir consecuencias jurídicas conforme
al Derecho, ya sea crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones.

17
Por lo tanto, son siempre fruto de la voluntad humana y requieren de la presencia
de tres elementos básicos: uno o varios sujetos que expresen su voluntad, un
objeto o finalidad del acto jurídico, y una relación jurídica que los vincule.

En muchas legislaciones, los actos jurídicos se clasifican de acuerdo a diversos


criterios, como son:

Según su tipo de acción, se pueden clasificar en positivos y negativos. Los


primeros consisten en llevar a cabo o realizar un acto (la realización de un trabajo,
por ejemplo), mientras que los segundos exigen su omisión o abstención (no
acercarse a una persona que ha interpuesto una medida cautelar de alejamiento,
por ejemplo).

Según la cantidad de partes involucradas, se pueden clasificar en unilaterales y


bilaterales. En los primeros interviene la voluntad de una sola parte (como los
testamentos, por ejemplo), mientras que en los segundos se requiere del
consentimiento de dos o más partes (como en los contratos de compra-venta, por
ejemplo).

Según su relación con la ley, se pueden clasificar en formales y no formales. Los


primeros requieren de la observancia de la ley, de acuerdo a sus formalidades
(como un contrato de trabajo, por ejemplo), mientras que los segundos no
requieren de solemnidad alguna para ser válidos (como un acuerdo oral entre las
partes, por ejemplo).

Según la distribución de la obligación, se pueden clasificar en gratuitos y


onerosos. En los primeros la obligación recae sobre una sola parte o individuo,
conforme a un principio de liberalidad (como en el caso de una donación, por
ejemplo), mientras que en los segundos las obligaciones son recíprocas y ambos

18
sujetos se obligan al mismo tiempo (como en el caso de un contrato de alquiler,
por ejemplo).

19
1.7.1 Supuestos Jurídicos y Consecuencias del Derecho

El supuesto jurídico es la hipótesis de cuya realización dependen las


consecuencias establecidas por la norma.

Los supuestos jurídicos establecen las hipótesis que se encuentran en toda norma
jurídica y de cuya realización dependerán las consecuencias contenidas en la
misma.

Consecuencia del derecho

La consecuencia consiste en atribuirle a un sujeto que se encuentre en una


situación de supuestos jurídicos, una relación jurídica de derecho o de obligación
respecto de otro sujeto. A

Cuando una persona se coloca en un supuesto que la norma tiene establecido Se


van a producir los efectos valorados por el imputador, considerados como
necesarios para realizar la conciencia social.

Sanción

Aníbal Bacuñan: Sanción es la consecuencia jurídica que el cumplimiento de un


deber produce en relación con el obligado.

Rojina Villegas: Consecuencia jurídica impuesta por el legislador para los casos
del incumplimiento de un deber previsto por el derecho.

20
21
1.7.2 Supuestos Jurídicos Simples y Complejos

Son supuestos simples los que se crean bajo una única hipótesis; por el contrario,
los supuestos complejos son el resultado o la consecuencia de varios hechos o
hipótesis.

Máynez (2002) distingue entre supuestos jurídicos simples y compuestos. Los


simples están constituidos por una sola hipótesis; los segundos se componen de
dos o más supuestos simples. Como ejemplo de aquellos citaremos la mayoría de
edad o la muerte de las personas; de los complejos, el homicidio calificado. En el
caso del homicidio calificado, el supuesto jurídico complejo encierra las siguientes
hipótesis:

El homicidio

La premeditación

La alevosía

La ventaja

22
1.7.3 Hechos Jurídicos Dependientes e Independientes

Hechos jurídicos hechos que importan al derecho, producen efectos jurídicos, es


decir, como consecuencia del hecho nace, se modifica o extingue un derecho. Por
ejemplo, un contrato de compraventa, se adquiere el derecho de exigir la cosa
comprada (comprador) y a exigir el dinero (vendedor). El deudor, mediante el pago
efectivo (prestación de lo que debe, ya sea dinero u otra cosa) extingue la
obligación con el acreedor.

El contrato crea derechos y obligaciones y el pago extingue derechos y


obligaciones. (ambos son hechos jurídicos). No obstante, no todas las
obligaciones nacen de un contrato, también pueden nacer de la ley y de los delitos
y cuasidelitos.

Hechos jurídicos dependientes e independientes

Dependientes: aquellos con relación a los cuales vale la ley de que solo pueden
existir como parte de un todo

Independientes: producen por si mismos consecuencias de derecho, sin


necesidad de hallarse unidos a otros.

23
1.8. Clasificación de los Hechos Jurídicos en Materia Civil

Los hechos jurídicos son sucesos con relevancia legal que pueden crear, modificar
o extinguir derechos y obligaciones. Se clasifican en naturales y humanos, estos
últimos subdivididos en voluntarios, lícitos e ilícitos, e involuntarios. Su
comprensión es esencial para el funcionamiento del sistema legal y la protección
de intereses individuales.

En el ámbito del Derecho, un hecho jurídico se refiere a cualquier suceso o su


ausencia, ya sea de origen natural o provocado por el ser humano, al cual la
normativa legal atribuye consecuencias jurídicas específicas. Estas consecuencias
pueden ser la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Los
hechos jurídicos se distinguen de los hechos no jurídicos, que son aquellos
eventos que, en principio, no tienen relevancia legal, como fenómenos naturales o
actividades cotidianas. Sin embargo, estos últimos pueden adquirir importancia
jurídica si se integran en la hipótesis normativa de una ley o si las personas les
confieren efectos legales, como ocurre con las condiciones establecidas en los
contratos.

Diferenciación entre Hechos Jurídicos y No Jurídicos

Los hechos jurídicos son aquellos reconocidos por el sistema legal que
desencadenan efectos jurídicos, tales como la adquisición de un bien hereditario o
la formalización de un acuerdo contractual. Por otro lado, los hechos no jurídicos
no son contemplados por las disposiciones legales para producir efectos jurídicos
directos. No obstante, pueden adquirir relevancia legal si son reconocidos por la
ley o por la voluntad de las partes. Además, en situaciones de conflicto o
incertidumbre, los hechos no jurídicos pueden ser tratados como jurídicos y
resueltos mediante la aplicación de la analogía, la costumbre o los principios
generales del Derecho, garantizando así una cobertura legal integral.

24
La Importancia de los Hechos Jurídicos en el Ordenamiento Legal

Los hechos jurídicos constituyen la piedra angular del Derecho, ya que son el
origen de las consecuencias jurídicas. No existen derechos subjetivos ni
obligaciones que no deriven de un hecho jurídico. El ordenamiento jurídico se
activa mediante la realización o no realización de ciertos hechos para generar
efectos legales, como puede ser la fundación de una entidad sin ánimo de lucro o
el incumplimiento de un contrato. De esta manera, cada relación jurídica, derecho
o deber, encuentra su fundamento en un hecho jurídico, lo que resalta la
trascendencia de estos eventos o no eventos en el ámbito legal.

Tipos de Hechos Jurídicos y su Impacto en las Relaciones Jurídicas

Los hechos jurídicos se clasifican en naturales y humanos. Los hechos naturales,


como el fallecimiento de una persona o desastres naturales, tienen repercusiones
automáticas en las relaciones jurídicas, como la transferencia de la titularidad de
bienes. Los hechos humanos, o actos jurídicos, pueden ser voluntarios, realizados
con conocimiento y voluntad, o involuntarios. Los actos voluntarios se subdividen
en lícitos e ilícitos, según su conformidad con la ley. Los actos lícitos tienen como
propósito la creación, regulación, modificación o extinción de relaciones jurídicas,
mientras que los ilícitos son contrarios a las normas legales. Los hechos jurídicos
humanos también comprenden situaciones como el estado civil de una persona.

La Causalidad Jurídica y la Presunción de Hechos en el Derecho

La causalidad jurídica es un principio que establece que un hecho jurídico solo


puede tener los efectos que el ordenamiento jurídico le asigna de manera
explícita. Cuando un hecho no se ha producido o no se puede probar, el Derecho
puede recurrir a mecanismos como la ficción o la presunción para resolver
situaciones prácticas. Ejemplos de esto son la declaración de fallecimiento en
casos de ausencia prolongada o la presunción de consentimiento en determinadas
circunstancias. Estas herramientas demuestran la capacidad del sistema legal

25
para adaptarse a diversas situaciones y asegurar la protección de los derechos e
intereses de las personas.

1.9 Concepto de Derecho Civil

El Derecho Civil en México se ocupa de regular los derechos y obligaciones de los


individuos desde el momento de su concepción hasta su muerte.

Para regular las figuras o relaciones jurídicas del Derecho Civil, en nuestro país
existe un código civil para cada estado de la República Mexicana y un Código Civil
Federal. En esencia estos códigos civiles contienen disposiciones muy similares,
sin embargo, se recomienda consultar la legislación del estado del lugar del
domicilio de las personas físicas cuando se trate de casos relacionados con el
estado o capacidad de dichas personas físicas. Tratándose de casos relativos a la
constitución, régimen y extinción de derechos reales sobre inmuebles, así como
los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes, y los bienes
muebles, se recomienda consultar la legislación del lugar de ubicación de esos
bienes. Y finalmente es recomendable consultar la legislación del lugar en donde
se producen los actos jurídicos.

El Derecho Civil es la rama del derecho privado que contempla temas relativos a
las personas, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. Las
controversias que se susciten en relación con estos temas serán del conocimiento
de los tribunales judiciales competentes en materia civil.

La ley dispone que por parte del Estado para conocer o intervenir en alguno de
estos temas de Derecho Civil, según sea el caso concreto, se encuentran las
autoridades judiciales, las autoridades del Registro Civil, notarios públicos,
corredores públicos, actuarios o el Registro Público de la Propiedad.

26
De una manera muy general en este apartado nos referimos a estos temas, si
deseas conocer más sobre cada uno de ellos, te invitamos a visitar las secciones
respectivas dentro de este portal.

1.10 El Ius Civil

En el derecho romano, el ius civile era el derecho del ciudadano romano: engloba
tanto el derecho público como el privado, y se muestra como el derecho nacional,
con reglas, principios, instituciones, figuras y procedimientos que eran propios y
exclusivos del cives romano. Con el paso del tiempo, se fue desarrollando el ius
gentium, que también era derecho romano y se aplicaba a las relaciones con
extranjeros. Y el ius civile se contrapone al ius honorarium, creado por el pretor
para completar e incluso corregir el ius civile, adaptándolo a la realidad social.

Desaparecido el Imperio romano, se conserva como derecho civil el derecho


privado, durante siglos referido al derecho privado romano, a partir de los estudios
que sobre la Compilación de Justiniano se desarrollan desde su Recepción
medieval. Con el tiempo, y finalmente en la Edad Moderna, será el derecho
privado nacional de cada estado soberano, construido en muy buena medida
sobre la recepción propia y particular del derecho romano en cada lugar. Al mismo
tiempo, de ese derecho privado se desgaja primero el derecho mercantil, y más
tarde el derecho laboral, por lo que el derecho civil queda como derecho privado
general, que regula las relaciones más comunes de la convivencia humana: se
refiere a la persona en sí misma y en su relación con la familia y con el patrimonio.
De este concepto se derivan una serie de principios básicos...

La persona como sujeto de derechos: se reconoce a todo ser humano el carácter


de persona, titular de derechos subjetivos actual o eventualmente. La porción de
esta esfera jurídica de la persona que tiene contenido económico es el patrimonio.

27
la persona como destinatario de deberes jurídicos: los deberes civiles básicos son
el no dañar a otro, y el cumplir los compromisos jurídicos asumidos (obligaciones).

El principio de la autonomía privada: es uno de los pilares en que se apoya el


derecho civil; es la base para la creación de relaciones jurídicas y para la
normativización de las mismas, respetando las normas imperativas.

La familia, como primera proyección social de la persona, es regulada por el


derecho civil, dejando escaso margen a la autonomía privada y destacando el
carácter de función.

1.11 El Corpus Juris Civile

El Corpus luris Civilis es conocido con este nombre después de la edición en 1583
por Dionisio Gotofredo en Ginebra. Hasta antes de esta fecha se le conocía con el
nombre Código De Justiniano.

Corpus luris Civilis, se traduce como "Cuerpo De Derecho Del Ciudadano


Romano".

Apenas comienza a gobernar Justiniano, inicia la labor de compilar todo el


Derecho Romano. Tarea que intentó en su momento Teodosio II pero sin que
prosperara del todo.

Durante su segundo año de gobierno, Justiniano se propuso llevar a cabo una


transformación profunda del Derecho, fundamentada en la simplificación y
derogación de las disposiciones legales que eran contradictorias.

Eligió a Triboniano, a quien comisionó junto con nueve jurisconsultos más:


Leoncio, Juan, Basílides, Constantino, Focas, Tomás, Presentino, Diósoro y
Teófilo para elaborar la obra en el año 529 llamada "Código Justinianeo".

28
Triboniano (500-547) fue un destacado jurista bizantino del siglo VI, cuya vida
aparece reflejada en los escritos de Procopio de Cesárea. Colaboró con el
emperador bizantino Justiniano, trabajando en una ordenación y recopilación
sistemática del Derecho romano vigente en su época

Es una recopilación de constituciones imperiales (De 117 d.C. hasta 565 d.C.) y
jurisprudencias romanas llevado a cabo por Triboniano bajo la orden de Justiniano
I

CODIFICACIÓN. Agrupación orgánica, sistemática y completa-generalmente en


un cuerpo legal llamado código- de todas las normas que se refieren a una misma
materia no permitiendo contradicción ni ambigüedad CONSTITUCIONES
IMPERIALES (constitutio principis). Actos por medio de los cuales los
emperadores crean normas jurídicas.

29
2.1 Personas

Corresponde a los hombres y mujeres, al ser humano. Es, por regla general,
sinónimo de la palabra "persona", son personas:

"Todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo,
estirpe o condición".

Se distingue entre existencia natural y existencia legal de la persona. La primera


alude a la criatura de la especie humana concebida y no nacida, la cual es
protegida por el Derecho. El artículo 19 N° 1 de la Constitución dispone que "La
ley protege la vida del que está por nacer.". Ejemplo de lo anterior son los artículos
75 inciso primero y 77 del Código Civil. La existencia legal de la persona natural
comienza al nacer y termina con la muerte (artículo 78 del Código Civil), entendida
como la cesación de las funciones naturales del individuo.

2.1.1 Especies de personas

La persona, jurídicamente hablando, es el sujeto de derechos y obligaciones, es


decir, todo ser capaz de tener derechos y contraer obligaciones. Para fines
legales, el Código Civil distingue entre: (i) personas naturales (personas físicas o
seres humanos) y (ii) personas jurídicas (que corresponde a una ficción legal).

30
2.1.2 Personas Físicas

Todos hemos escuchado alguna vez de las personas físicas, incluso podemos
identificarlas, sin embargo, si tuviéramos que definirlas tendríamos cierta dificultad.
Coloquialmente las definimos en oposición a las personas morales, las cuales se
forman por muchas personas, por lo que para nosotros una persona física es un
individuo.

Dicha idea es correcta con dos salvedades, en primer lugar, puede haber
personas morales compuestas de un solo individuo. En segundo lugar, el concepto
de persona (y por lo tanto persona física) es literalmente "aquel que puede tener
obligaciones y derechos", y este no es más que el ser humano.

Por lo tanto, debemos entender a la persona física como el ser humano. Sin obviar
el hecho de que no siempre fue así, no siempre se consideró personas a todos los
humanos, tal como era el caso de los esclavos en la Antigua Roma.

[Link] Capacidad Jurídica

La capacidad jurídica es uno de los atributos de la personalidad, si bien, las


legislaciones tanto federal como locales de México no la definen, podemos
entenderla según la doctrina como: la aptitud de una persona de tener derechos y
obligaciones, así como la de ejercerlos.

La capacidad jurídica es en el derecho civil, la aptitud de una persona para asumir


derechos y obligaciones por sí mismo.

31
Esta se divide en dos tipos (la de goce y de ejercicio) y es igual para el hombre y
la mujer como literalmente lo establece el artículo 2 del Código Civil Federal. En el
caso de las personas físicas se adquiere con el nacimiento (artículo 22), mientras
que para las morales es cuando se constituyen. Sin embargo, en México las
expectativas de derecho de los ya concebidos son protegidos y reconocidos, por lo
que tendrá los derechos que le reconoce el Código Civil Federal, entre ellos el de
figurar como heredero, con el efecto de que si no llegase a término el embarazo
no se tendrán en cuenta estos derechos.

La capacidad jurídica se divide en la de goce y de ejercicio. La primera se refiere a


la de adquirir derechos y obligaciones mientras que la segunda es la de ejercitar
los derechos y cumplir con las obligaciones. Como ya dijimos la capacidad se
adquiere al nacer, sin embargo, únicamente la de goce, la de ejercicio se adquiere
hasta obtener la mayoría de edad o como excepción por parte de los menores
emancipados quienes pueden administrar libremente sus bienes, sin embargo, no
pueden venderlos, donarlos ni de otra manera transferir la propiedad de estos si
no es por autorización de un juez en materia familiar o civil (según sea el caso).

A la reducción de la capacidad jurídica se le conoce como incapacidad jurídica,


habiendo dos formas de esta, la legal y la natural. La incapacidad legal no es
propiamente una forma de incapacidad, sino una serie de limitaciones hacia los
actos que pueden realizar ciertas personas respecto a ciertas personas y bienes,
por ejemplo, un juez no puede comprar los bienes que formen parte de juicios en
los que hubiere intervenido. La incapacidad natural es aquella que es producto de
una condición física, según enumeran las legislaciones civiles locales y el código
civil federal en su artículo 450: la minoría de edad, la disminución de la capacidad
intelectual, el consumo frecuente de alcohol o drogas, la enfermedad persistente,
la pérdida de la capacidad de decisión o de gobernarse a uno mismo o bien la de
expresar la propia voluntad.

32
[Link] Adquisición

El concepto de adquisición es el acto jurídico por virtud del cual se adquiere el


dominio o propiedad de una cosa o un bien (mueble o inmueble) a título oneroso o
gratuito, a título singular o universal; en la administración pública el concepto de
adquisiciones es muy amplio, engloba todas las acciones para suministrar bienes
y proporcionar servicios para realizar las funciones sustantivas del Gobierno, lo
que comúnmente se denomina adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios, mismos que se definen de la siguiente forma: adquisición es la compra
de cualquier bien mueble, el arrendamiento es el contrato por medio del cual se
obtiene el uso y goce temporal de bienes muebles, y prestación de servicios la
actividad organizada que se obtiene de una persona física o moral con el fin de
satisfacer determinadas necesidades; estos conceptos se encuentran en el
artículo 2, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

De manera que, podemos definir al procedimiento administrativo de adjudicación


como la forma por la cual se lleva a cabo la adquisición de bienes, arrendamientos
y prestación de servicios por parte de las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y entidades.

Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se sujetarán a las


disposiciones específicas del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal, para el ejercicio fiscal correspondiente, así como a lo previsto en el
Código Financiero del Distrito Federal, y demás disposiciones aplicables, en ese
sentido, las contrataciones que lleven a cabo las unidades ejecutoras de gasto,
por regla general, se realizarán por licitación pública, no obstante las
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal, podrán llevar a cabo adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios mediante procedimientos de invitación
restringida a cuando menos tres proveedores o por adjudicación directa cuando el

33
importe de cada operación no exceda de los montos de actuación que al efecto se
establecerán en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal,
correspondiente al ejercicio fiscal respectivo.

En lo referente a como adquirimos, arrendamos o contratamos un servicio, y


ejecutamos obra pública, debemos observar la Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal derivada del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y su respectivo Reglamento, así como toda la normatividad de
carácter administrativo que de estos se deriven.

[Link] Perdida

Artículo 2011

La prestación de cosa puede consistir:

I. En la traslación de dominio de cosa cierta;

II. En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta;

III. En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida.

Artículo 2012

El acreedor de cosa cierta no puede ser obligado a recibir otra aun cuando sea de
mayor valor.

Artículo 2013

34
La obligación de dar cosa cierta comprende también la de entregar sus
accesorios; salvo que lo contrario resulte del título de la obligación o de las
circunstancias del caso.

Artículo 2014

En las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas, la traslación de la


propiedad se verifica entre los contratantes, por mero efecto del contrato, sin
dependencia de tradición ya sea natural, ya sea simbólica; debiendo tenerse en
cuenta las disposiciones relativas del Registro Público.

Artículo 2015

En las enajenaciones de alguna especie indeterminada, la propiedad no se


transferirá sino hasta el momento en que la cosa se hace cierta y determinada con
conocimiento del acreedor.

Artículo 2016

En el caso del artículo que precede, si no se designa la calidad de la cosa, el


deudor cumple entregando una de mediana calidad.

Artículo 2017

En los casos en que la obligación de dar cosa cierta importe la traslación de la


propiedad de esa cosa, y se pierde o deteriora en poder del deudor, se observarán
las reglas siguientes:

I. Si la pérdida fue por culpa del deudor, éste responderá al acreedor por el valor
de la cosa y por los daños y perjuicios;

35
II. Si la cosa se deteriora por culpa del deudor, el acreedor puede optar por la
rescisión del contrato y el pago de daños y perjuicios, o recibir la cosa en el estado
que se encuentre y exigir la reducción de precio y el pago de daños y perjuicios;

III. Si la cosa se perdiere por culpa del acreedor, el deudor queda libre de la
obligación;

IV. Si se deteriorare por culpa del acreedor, éste tiene obligación de recibir la cosa
en el estado en que se halle;

V. Si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin
efecto y el dueño sufre la pérdida, a menos que otra cosa se haya convenido.

Artículo 2018

La pérdida de la cosa en poder del deudor se presume por culpa suya mientras no
se pruebe lo contrario.

Artículo 2019

Cuando la deuda de una cosa cierta y determinada procediere de delito o falta, no


se eximirá el deudor del pago de su precio, cualquiera que hubiere sido el motivo
de la pérdida; a no ser que, habiendo ofrecido la cosa al que debió recibirla, se
haya éste constituido en mora.

Artículo 2020

El deudor de una cosa perdida o deteriorada sin culpa suya, está obligado a ceder
al acreedor cuantos derechos y acciones tuviere para reclamar la indemnización a
quien fuere responsable.

Artículo 2021

36
La pérdida de la cosa puede verificarse:

I. Pereciendo la cosa o quedando fuera del comercio;

II. Desapareciendo de modo que no se tengan noticias de ella o que, aunque se


tenga alguna, la cosa no se pueda recobrar.

Artículo 2022

Cuando la obligación de dar tenga por objeto una cosa designada sólo por su
género y calidad, luego que la cosa se individualice por la elección del deudor o
del acreedor, se aplicarán, en caso de pérdida o deterioro, las reglas establecidas
en el artículo 2017.

Artículo 2023

En los casos de enajenación con reserva de la posesión, uso o goce de la cosa


hasta cierto tiempo, se observarán las reglas siguientes:

I. Si hay convenio expreso se estará a lo estipulado;

II. Si la pérdida fuere por culpa de alguno de los contratantes, el importe será de la
responsabilidad de éste;

III. A falta de convenio o de culpa, cada interesado sufrirá la pérdida que le


corresponda, en todo si la cosa perece totalmente, o en parte, si la pérdida fuere
solamente parcial;

IV. En el caso de la fracción que precede, si la pérdida fuere parcial y las partes no
se convinieren en la disminución de sus respectivos derechos, se nombrarán
peritos que la determinen.

37
Artículo 2024

En los contratos en que la prestación de la cosa no importe la traslación de la


propiedad, el riesgo será siempre de cuenta del acreedor, a menos que intervenga
culpa o negligencia de la otra parte.

Artículo 2025

Hay culpa o negligencia cuando el obligado ejecuta actos contrarios a la


conservación de la cosa o deja de ejecutar los que son necesarios para ella.

Artículo 2026

Si fueren varios los obligados a prestar la misma cosa, cada uno de ellos
responderá, proporcionalmente, exceptuándose en los casos siguientes:

I. Cuando cada uno de ellos se hubiere obligado solidariamente;

II. Cuando la prestación consistiere en cosa cierta y determinada que se encuentre


en poder de uno de ellos, o cuando dependa de hecho que sólo uno de los
obligados pueda prestar;

III. Cuando la obligación sea indivisible;

IV. Cuando por el contrato se ha determinado otra cosa.

38
[Link] Restricciones

Una restricción en el ámbito jurídico significa una limitación en el ejercicio de algún


derecho o facultad atribuida a las personas físicas o jurídicas por ley.

Finalmente, las restricciones suponen limitaciones a algunos derechos con el fin


de que otros derechos no se vacíen de contenido. Así, por ejemplo, es común
hablar de los límites del derecho de libertad de expresión para que no vulneren el
derecho de la dignidad.

Debido a la pandemia provocada por el COVID-19 se han establecido numerosas


restricciones a diversos derechos. El más habitual es la restricción a un derecho
fundamental, el derecho a la libertad de movimiento. Es decir, se ha restringido la
movilidad de las personas.

Esta restricción tiene que justificarse, y así en este caso se trata de una restricción
impuesta para garantizar otro derecho, el derecho a la salud.

Por tanto, estas restricciones deben conllevar una contraprestación. No se puede


restringir derechos sin una finalidad como la de protección de otras facultades.

Las principales características de estas limitaciones son:

Necesidad de justificación de una restricción de derechos. Debe justificarse en la


protección de otro derecho que se ve comprometido si no se ponen límites.

Obligatoriedad de estipular esta restricción en un cuerpo normativo, para que así


se cumpla con el principio de seguridad jurídica. Este principio significa que una

39
persona sabe qué puede y qué no puede hacer de acuerdo a la restricción de su
derecho y las consecuencias en caso de incumplimiento.

Pueden limitar un derecho los poderes públicos a través de leyes con una finalidad
justificada de proteger otro derecho.

Los jueces y tribunales pueden imponer restricciones a los derechos en su


sentencia como consecuencia de un delito y para proteger los derechos de la
víctima.

Estas restricciones están dentro de un ámbito de excepción.

Las restricciones de derechos deben ser temporales.

Toda restricción de derecho necesita de un instrumento legal que pueda llevar a


cabo esta limitación de derechos.

40
2.1.3 Personas Morales

También conocida como persona jurídica, se refiere a las entidades que poseen
una existencia jurídica, y que están constituidas por un conjunto de personas u
organizaciones que han creado una institución para brindarle reconocimiento de
entidad independiente con la capacidad de ejercer derechos y contraer
obligaciones de cualquier índole, incluyendo obligaciones fiscales.

Para verlo de una manera más sencilla, una persona moral no es vista como un
individuo sino como una institución, no tiene una existencia material o concreta.
Normalmente se identifica por una denominación o razón social, la cual suele ser
el nombre que se le da a la empresa.

Definición de personal moral

Según el derecho, las personas morales cuentan con una personalidad jurídica
propia, quiere decir que están capacitadas para adquirir bienes, contraer
obligaciones, ejercer acciones ante un juez. También se caracterizan por tener
domicilio, nombre, capacidad y patrimonio. Son personas morales, por ejemplo,
asociaciones, corporaciones, sociedades y fundaciones.

Personas morales en México

En materia común, y para toda la República en materia Federal, el artículo 25 del


Código Civil Federal de México reconoce como personas morales a la nación, a
los estados y a los Municipios, así como a las demás corporaciones de carácter
público. Tal y como describimos un poco más arriba, también considera como
personas morales a las sociedades civiles o mercantiles, a los sindicatos de

41
trabajadores y asociaciones profesionales, y a las cooperativas, mutualistas y
demás asociaciones que tengan fines lícitos.

2.1.4 La Personalidad Colectiva

La estrecha relación del Derecho de la Persona Jurídica con el Derecho de


sociedades ha conducido al error de pensar que la institución de la personalidad
jurídica sirve al objetivo de permitir a los grupos actuar unificadamente en la vida
social, en definitiva, a concebir a las personas jurídicas como personas colectivas.
Hay que desmentir tal conclusión. La personalidad jurídica no sirve a la actuación
unificada de grupos. La institución jurídica que sirve a la actuación unificada de los
grupos es la representación. Ahora bien, la personalidad jurídica permite potenciar
la cooperación entre los miembros de una colectividad, esto es, de un grupo
humano de suficiente tamaño y complejidad como para haber desarrollado
Derecho al permitirles poner un patrimonio común al servicio del fin común.

El contrato de sociedad permite a los grupos de individuos potenciar


extraordinariamente la consecución de los fines que los han llevado a agruparse si
ponen medios económicos al servicio de tales fines, medios que, por formar un
patrimonio organizado pueden insertarse en el tráfico, esto es, participar en los
mercados realizando intercambios. De ahí que cuando el fin común que ha llevado
a varios individuos a agruparse tiene una mínima estabilidad o envergadura, la
formación de un patrimonio separado del patrimonio de cada uno de ellos y dotado
de organización o capacidad de tomar decisiones y actuar en el tráfico patrimonial
la creación de una persona jurídica deviene imprescindible. La societas, el
contrato de fin común meramente obligatorio, se transforma así en una sociedad
“con personalidad jurídica”. Pero ambos aspectos actuación unificada y dedicar un
patrimonio a la consecución del fin común han de mantenerse separados.

42
El primero se logra a través del mecanismo de la representación y permite a los
socios mantener en su patrimonio los bienes o derechos que dediquen al fin
común, y el segundo se logra a través del mecanismo de la personificación.

Se explica así que lo esencial para el concepto de personalidad jurídica no sea el


carácter colectivo de los titulares del patrimonio, sino la formación de un
patrimonio que se organiza para participar en el tráfico y al que, en consecuencia,
se le dota de agencia o capacidad de obrar.

No es extraño que la concepción de las personas jurídicas como grupos unificados


o personas colectivas se haya extendido especialmente en el ámbito anglosajón.
La explicación reside en que, en el Derecho inglés y luego en el norteamericano,
los patrimonios no societarios (y, a menudo, también los societarios) se
organizaban como trusts. De forma que, junto a la corporation, el common law
disponía de los conceptos paralelos a los de patrimonio y persona jurídica propios
del civil law. Las fundaciones, sin embargo, aparecen muy tardíamente en el
common law.

Dado el origen romanístico de las doctrinas sobre la personalidad jurídica,


considerar las personas jurídicas como grupos unificados de individuos se explica
fácilmente si se tiene en cuenta que en Roma no existía la representación que es,
precisamente, la institución que permite la actuación unificada de un grupo
(mandato colectivo con poder de representación). Pero, además, ha impedido
reconocer que el Derecho de las Personas Jurídicas ha de estar presidido por el
respeto a la autonomía privada, en directa oposición a la concepción de Savigny
que, lamentablemente, ha prevalecido en buena parte de la doctrina actual y las
doctrinas que se han extendido en los Estados Unidos acerca de que las personas
jurídicas son “una criatura del Estado” y, por tanto, a su entera disposición.

43
2.1.5 Las Asociaciones, Sociedades y Fundaciones.

Las figuras de sociedad, asociación y fundación tienen rasgos semejantes, pero


guardan ciertas diferencias a las que merece la pena hacer mención.

Tanto en una asociación como en una sociedad, aunque bien es cierto que la
asociación puede constituirse sin finalidad lucrativa, los socios son titulares de una
parte alícuota del patrimonio o del capital denominado social. En ambos casos la
entidad puede ser extinguida libremente por el acuerdo de los socios en este
sentido.

Por otro lado, la dotación inicial en una fundación es aportada por los fundadores,
cantidad que sale de sus patrimonios de forma definitiva y queda sujeta a esta
entidad sin que exista posibilidad de poder recuperarlo. También existen
diferencias en cuanto a la extinción puesto que para que la misma sea eficaz es
necesario que el Patronato adopte tal decisión e incluso es posible que se
anteriormente de determine que el acuerdo de extinción sea ratificado por la
Administración correspondiente, por lo que es imposible que los fundadores por su
propia voluntad extingan la fundación.

Otra diferencia entre asociación y fundación es que la constitución de la primera


no requiere documento público y la inscripción es meramente declarativa al
contrario de la de una fundación.

44
2.1.6 Teorética de la Personalidad Colectiva

Es el conjunto de dos o más personas naturales, que deciden agruparse para


cumplir objetivos y fines comunes. Estos deben ser lícitos y no contrarios a la
moral y las buenas costumbres. Las personas colectivas una vez constituidas
tienen una personalidad jurídica distinta a la de las personas que la componen.
Esto implica que tienen un nombre propio, un domicilio legal y son capaces de
adquirir derechos y contraer obligaciones que estén de acuerdo con sus fines. El
Código Civil reconoce 3 tipos de personas jurídicas: las Asociaciones, las
Fundaciones y las Sociedades Civiles.

Se explica así que lo esencial para el concepto de personalidad jurídica no sea el


carácter colectivo de los titulares del patrimonio, sino la formación de un
patrimonio que se organiza para participar en el tráfico y al que, en consecuencia,
se le dota de agencia o capacidad de obrar.

No es extraño que la concepción de las personas jurídicas como grupos unificados


o personas colectivas se haya extendido especialmente en el ámbito anglosajón.
La explicación reside en que, en el Derecho inglés y luego en el norteamericano,
los patrimonios no societarios (y, a menudo, también los societarios) se
organizaban como trusts. De forma que, junto a la corporation, el common law
disponía de los conceptos paralelos a los de patrimonio y persona jurídica propios
del civil law. Las fundaciones, sin embargo, aparecen muy tardíamente en el
common law.

45
46
2.1.7 Teorías Negativas

Frente a las teorías constructivas del derecho subjetivo, se ha negado su


existencia partiendo de dos puntos de vista diversos: de un lado, la tendencia
positivista, y de otro, la moderna dirección del nacional socialismo alemán. La
tendencia positivista parte de la afirmación de que todas las controversias sobre el
derecho subjetivo conducen a ver en éste un poder de querer; en efecto, ya se
siga la teoria de la voluntad o la del interés, cuya oposición no es más que
aparente, llegamos a ese concepto porque dentro de esta última teoría la
protección social no se da más que cuando hay una manifestación de voluntad del
titular del derecho o de otra persona. Lo que se protege es en definitiva un cierto
acto de voluntad encaminado a poner en marca los órganos estatales de coacción;
por tanto, el derecho subjetivo se traduce siempre en un poder de imponer, incluso
por la fuerza, la voluntad propia a otros individuos, implica dos voluntades frente a
frente, de las cuales una es superior y puede imponerse a la otra. Y esta jerarquía
de voluntades implica una afirmación de orden metafísico sobre la naturaleza y
fuerza de la voluntad humana, que no se puede sostener en ciencia positiva. Por
esto la noción del derecho subjetivo, que se basa en la potestad de la voluntad, es
de orden metafísico y debe ser rechazada en una época de realismo; para
sustituirla se propone la noción de función social, el hombre, no tiene derechos,
sino una cierta función que cumplir en la colectividad.

En defensa de la noción del derecho subjetivo, se ha rechazado los argumentos


descritos. La teoría negativa seduce por su simplicidad y rigor aparente, pero
ciertos excesos de lógica y abstracción conceptual ponen en guardia a los
espectadores contra concesiones prematuras; se afirma que el derecho subjetivo
no puede ser más que una cualidad sustancial del hombre que haga a la voluntad
de su titular superior a la de los otros hombres; no es necesario, ninguna idea de
superioridad intrínseca de la voluntad para explicar la esencia del derecho
subjetivo, se trata simplemente de expresar en fórmulas adecuadas la posibilidad

47
de provocar la coacción social, y esta posibilidad no puede ser negada. La
expresión poder de coacción da el mínimo de representación deseable, pero es
natural que el espíritu investigador vaya más allá y vea en dicho poder la acción
necesaria de una voluntad, y como toda voluntad supone un fin que legitima la
acción, de aquí que se piense en los bienes de la vida o interés, único contenido
posible del poder en cuestión; así se justifican las concepciones más completas
del derecho subjetivo.

2.1.8 Teorías Realistas

Una "teoría jurídica realista" tiene dos elementos: "realismo" y "naturalismo".

El realismo, en la tradición asociada a Tucidides, Maquiavelo y Nietzsche,


pretende describir cómo son realmente las cosas sin ilusiones románticas o
moralizantes; en el caso jurídico, queremos saber cómo son el derecho y las
instituciones jurídicas en la realidad, no cómo desearíamos que fueran. Los
realistas no suponen que el modo en que las cosas son tenga un "sentido moral" o
resulte moralmente defendible.

Los naturalistas ofrecen explicaciones de los fenómenos jurídicos que solo


invocan entidades o mecanismos que figuran en las ciencias empíricas exitosas; y,
sobre todo, los naturalistas no son fiscalistas.

El realismo y el naturalismo sobre el derecho, en el sentido anteriormente descrito,


nos llevan al positivismo jurídico de Hart sobre la validez jurídica; a la tesis de que
el razonamiento jurídico infra determina la decisión judicial en una serie de casos;
el reconocimiento de que el derecho opera principalmente fuera de los tribunales;
y al escepticismo sobre las teorías del derecho natural como quimeras ideológicas.

48
2.1.9 Teorías Formalistas

El formalismo jurídico se puede concebir como una teoría del Derecho en cuya
virtud el Derecho es considerado como una forma (generalmente constante)
respecto a un contenido (generalmente variable). Es decir, lo realmente decisivo
del Derecho es la forma, el procedimiento, el proceso, mientras que la sustancia
que contiene es lo de menos. En otras palabras, la licitud o moralidad del sustrato
es irrelevante porque lo realmente relevante es el envoltorio, la mera formalidad,
que es lo permanente.

Como sabemos, Kant en la Crítica de la razón práctica (1788) identifica la forma


con la idea de libertad como autonomía montando su concepción del Derecho
sobre esta premisa. Por eso, para el filósofo prusiano, el Derecho es el conjunto
de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio
del otro según una ley universal de libertad. Es decir, el Derecho establece
formalmente las reglas sobre cómo deben actuar en sus relaciones los individuos
sin entrometerse en lo que deben hacer. No importa el contenido de una relación
jurídica, sino que, como señala Llano, ante un negocio jurídico como la
compraventa, el Derecho no nos indica que es lo que debemos comprar, sino
como debemos hacerlo para que el contrato sea vinculante para ambas partes y
surta las pertinentes consecuencias jurídicas.

Para Kelsen, profundamente normativista, y por ello, formalista, el Derecho es


pura forma, aislando lo normativo de lo social de manera que un hecho es jurídico
en la medida en que una norma le atribuya determinadas consecuencias. La
realidad, impregnada de valores y de principios, por tanto, no cuenta. Solo es
relevante si está prevista en la norma. Las consecuencias del formalismo como
teoría del Derecho, del positivismo, instaladas masivamente en nuestras

49
Facultades de Derecho explica por qué en este tiempo de deriva totalitaria y
profunda manipulación social, los valores del Estado de Derecho, declamados por
doquier a veces sin sentido, no sean más que objetos decorativos. La real
realidad, como todos sabemos, va en otra línea puesto que lo importante no es la
fuerza del Derecho sino el derecho a la fuerza que distingue a los poderosos de
este mundo. Así de claro.

2.1.10 Principio y fin de la Personalidad Colectiva

(Art. 705 del Código Civil para el Distrito Federal).

Considera que el acto constitutivo (contrato o acto complejo colectivo) es


suficiente por sí mismo para hacer nacer la personalidad del ente social, siempre
que sus finalidades sean licitas.

En el caso de la constitución de la sociedad, se requiere permiso de la Secretaria


de Relaciones Exteriores, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de la
Fracción I del Artículo 27 Constitucional.

La personalidad nace en el acto de constitución y la persona moral es capaz de


ejercer derecho y cumplir obligaciones.

El embrión humano, el ser concebido antes de nacer, se encuentra protegido por


el derecho y según el art. 22 del Código Civil para el Distrito Federal, se le tienen
por nacido debido a una ficción para todos los efectos declarados por la ley.

Los principales casos que se presentan ante esta anticipación de la personalidad


en el concebido son:

50
Dicha disposición doctrinal encuentra su apoyo en diversos textos legales, entre
otros el art. 25 del Código Civil Local. Que establece de manera general quienes
son personas morales.

A) El establecido por el art. 1314 del mismo Código

B) El de los no nacidos que pueden adquirir por donación, siempre y cuando


hayan estado concebidos al tiempo que se hizo la donación y sean viables
conforme a los dispuesto en el art. 337 del mismo ordenamiento

Cabe anticipar que en este caso no hay fin de la personalidad, sino solo un
procedimiento cautelar de los bienes del ausente en beneficio de él y de sus
herederos. (Art. 706 del Código Civil para el Distrito Federal).

En la actualidad las legislaciones occidentales consideran que se requiere una


prueba plena para tener por muerta a alguna persona, independientemente de su
edad o de lo prolongado de su ausencia.

Necesario: cuando la persona moral adolece o le falta un elemento social para su


existencia (falta de socios, realización del objeto social, imposibilidad del mismo,
etc.), o cuando por disposición del poder público, ya sea por ley o por sentencia,
se resuelva la desaparición de la persona social.

Normalmente el fin de la personalidad implica del ente colectivo.

51
2.2 Concepto de Personalidad

La personalidad jurídica es la atribución derechos, responsabilidades y


obligaciones dada por el ordenamiento jurídico a una persona, entidad, asociación
o empresa. Las personas morales tienen una identidad jurídica, existen debido al
derecho positivo y por el reconocimiento de su capacidad para asumir derechos,
contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad
jurídica, frente a sí mismos y frente a terceras. Su calidad de sujetos de derechos
y obligaciones está determinada por el alcance del Objeto social y debe ser
ejercida por medio de la representación de una persona física.

2.2.1 Atributos de la Personalidad

Los atributos de la personalidad son aquellos inherentes a la persona, por el


hecho de ser tal.

Son atributos de la personalidad: el nombre, la capacidad de goce, la


nacionalidad, el domicilio, el estado civil (este atributo por regla general considera
solamente a las personas naturales) y, finalmente, la doctrina clásica agrega como
atributo de la personalidad el patrimonio.

Los atributos de la personalidad son aquellos inherentes a la persona, por el


hecho de ser tal. En este sentido, el abogado y autor chileno Don Carlos Ducci
Claro señala que son “ciertos elementos, propiedades, características que son
inherentes o que integran el concepto de personalidad”. Por su parte, los autores
Somarriva, Alessandri y Vodanovic lo definen en el mismo sentido: “Son las
propiedades inherentes a toda persona y que, como tales, siempre lo acompañan”.

52
Dicho esto, podemos indicar que son atributos de la personalidad: el nombre, la
capacidad de goce, la nacionalidad, el domicilio, el estado civil (este atributo por
regla general considera solamente a las personas naturales) y, finalmente, la
doctrina clásica agrega como atributo de la personalidad el patrimonio.

[Link] Nacionalidad

Se define como el vínculo jurídico que une o liga a una persona a un Estado
determinado.

La nacionalidad crea ciertos derechos y obligaciones para ambas partes, por ser
un vínculo jurídico involucra a las personas y al Estado en una relación recíproca.

Respecto del Estado, éste debe garantizar el respeto de las garantías


constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política. Dentro
de ellas se encuentra: el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la
persona, el derecho a la salud, el respeto y protección a la vida privada y pública y
a la honra de la persona y de su familia, el derecho a la libertad personal y a la
seguridad nacional, entre otras.

Mientras que, en cuanto a las obligaciones que tienen las personas para con el
Estado, se encuentran en el artículo 22 de la Constitución Política. En ellas
destaca el respeto a Chile, honrar a la patria, contribuir a preservar la seguridad
nacional, respeto a sus emblemas nacionales, entre otros.

53
[Link] El Nombre

Se define como la o las palabras que sirven legalmente para distinguir a una
persona de las demás.

Conviene destacar que el nombre se compone de dos partes:

Nombre de pila o nombre propiamente tal: es aquel que nos permite identificar a la
persona en el grupo social

Nombre patronímico o apellido: es aquel que nos permite verificar a qué familia
pertenece.

El nombre es un derecho humano, que está reconocido tanto en la Constitución


Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 29), como en la Convención
Americana de los Derechos Humanos (artículo 18); asimismo la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (de México) ha emitido diversas jurisprudencias para
delimitar el alcance del derecho humano al nombre; sin embargo, tanto la
jurisprudencia, como la doctrina en general se han abocado al tema relativo a que
toda persona tiene derecho a un nombre, pero se ha omitido aludir a los aspectos
relativos a la identificación o en su caso rechazo hacía el nombre, por ser (éste)
denigrante hacía la persona; en algunas entidades federativas, como el Estado de
México, se han dado esbozos para legislar al respecto, además de existir, al
menos, un par de países (Argentina y Rumania), en los que sea buscado prohibir
que los menores sean registrados con nombres que les puedan generar una
afectación en su autoestima o que sean objeto de burla.

En este artículo se busca indicar que el derecho humano al nombre debe


manifestarse desde el momento en que es elegido el nombre de la persona, y que
éste (el nombre) debe ser respetuoso de la identidad de la persona.

54
55
[Link] El Domicilio

El artículo 59 del Código Civil define al domicilio como aquella “residencia,


acompañada o real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella”.

De acuerdo a esta definición, el domicilio consta de dos elementos:

Elemento físico o material: consiste en la residencia, es decir, la relación de hecho


que existe entre una persona con un lugar determinado con carácter de más o
menos estable.

Elemento psicológico: se refiere al ánimo de permanecer en ella, en dicho


territorio.

El domicilio, es de suma importancia para efectos legales. Por ejemplo, de


acuerdo al artículo 955 del Código Civil, “la sucesión en los bienes de una persona
se abre al momento de su muerte en su último domicilio”.

Otro ejemplo, lo podemos ver en materia procesal, ya que el juez competente para
conocer de una demanda es el juego del domicilio del demandado.

56
57
[Link] Estado Civil

El estado civil hace referencia a la situación de las personas físicas en función de


sus relaciones familiares, de matrimonio o del parentesco. En la legislación civil
mexicana, dentro del Código Civil Federal, la única forma en la que se puede
demostrar es a través de un acta expedida por el Registro Civil.

El estado civil sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro Civil;
ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo
los casos expresamente exceptuados por la ley.

Artículo 39 del Código Civil Federal

Estado civil en México

El estado civil puede ser:

Soltero/a.

Casado/a.

Divorciado/a.

Separado/a en proceso judicial.

Viudo/a.

Concubinato,

58
Para distintos juristas solamente se deberían reconocer dos estados: soltero y
casado. Esto es debido a que el ciudadano está en el derecho de no dar
explicaciones respecto al motivo por el cual no se encuentra casado.

Independientemente de lo anterior, éste es la diferencia en cada uno de los


estados mencionados:

1. Soltero: Una persona que nunca ha adquirido matrimonio civil y no vive con una
pareja en las condiciones establecidas para el concubinato.

2. Casado: Una persona que ha adquirido matrimonio civil y no ha iniciado un


proceso de divorcio.

3. Divorciado: Una persona casada que ha concluido un trámite judicial de divorcio


con una sentencia irrevocable.

4. Separación en proceso judicial: Como su nombre lo indica, una persona casada


que se encuentra en trámite de divorcio.

5. Viudo: Una persona casada cuyo cónyuge ha fallecido.

6. Concubinato: Dos personas que viven como pareja en un tiempo determinado


por la ley, sin tener otra pareja.

59
[Link] El Patrimonio

El patrimonio es un legado, una herencia, algo que recibimos del pasado o que
forma parte de un acervo valioso y digno de preservarse.

Artículo 723

Son objeto del patrimonio de la familia:

I. La casa habitación de la familia;

II. En algunos casos, una parcela cultivable.

Artículo 724

La constitución del patrimonio de la familia no hace pasar la propiedad de los


bienes que a él quedan afectos, del que lo constituye a los miembros de la familia
beneficiaria. Estos sólo tienen derecho a disfrutar de esos bienes, según lo
dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 725

Tienen derecho de habitar la casa y de aprovechar los frutos de la parcela afecta


al patrimonio de la familia el cónyuge del que lo constituye y las personas a
quienes tiene obligación de dar alimentos. Ese derecho es intransmisible; pero
debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 740.

Artículo 726

60
Los beneficiarios de los bienes afectos al patrimonio de la familia serán
representados en sus relaciones con terceros, en todo lo que al patrimonio se
refiere, por el que lo constituyó y, en su defecto, por el que nombre la mayoría.

El representante tendrá también la administración de dichos bienes.

Artículo 727

Los bienes afectos al patrimonio de la familia son inalienables y no estarán sujetos


a embargo ni a gravamen alguno.

Artículo 728

Sólo puede constituirse el patrimonio de la familia con bienes sitos en el lugar en


que esté domiciliado el que lo constituya.

Artículo 729

Cada familia sólo puede constituir un patrimonio. Los que se constituyan


subsistiendo el primero, no producirán efecto legal alguno.

Artículo 730

El valor máximo de los bienes afectados al patrimonio de familia, conforme al


artículo 723, será la cantidad que resulte de multiplicar por 3650 el importe del
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en la época en que se
constituya el patrimonio.

Artículo 731

61
El miembro de la familia que quiera constituir el patrimonio, lo manifestará por
escrito al Juez de su domicilio, designando con tal precisión y de manera que
puedan ser inscritos en el Registro Público, los bienes que van a quedar
afectados.

Además, comprobará lo siguiente:

I. Que es mayor de edad o que está emancipado;

II. Que esta domiciliado en el lugar donde se quiere constituir el patrimonio;

III. La existencia de la familia a cuyo favor se va a constituir el patrimonio. La


comprobación de los vínculos familiares se hará con las copias certificadas de las
actas del Registro Civil;

IV. Que son propiedad del constituyente los bienes destinados al patrimonio, y que
no reportan gravámenes fuera de las servidumbres;

V. Que el valor de los bienes que van a constituir el patrimonio no excede del
fijado en el artículo 730.

Artículo 732

Si se llenan las condiciones exigidas en el artículo anterior, el Juez, previos los


trámites que fije el Código de la materia, aprobará la constitución del patrimonio de

62
la familia y mandará que se hagan las inscripciones correspondientes en el
Registro Público.

Artículo 733

Cuando el valor de los bienes afectos al patrimonio de la familia sea inferior al


máximo fijado en el artículo 730, podrá ampliarse el patrimonio hasta llegar a ese
valor. La ampliación se sujetará al mismo procedimiento que para la constitución
fije el Código de la materia.

Artículo 734

Las personas que tienen derecho a disfrutar el patrimonio de familia señaladas en


el artículo 725, así como el tutor de acreedores alimentarios incapaces, familiares
del deudor o el ministerio público, pueden exigir judicialmente que se constituya el
patrimonio de familia hasta por los valores fijados en el artículo 730, sin necesidad
de invocar causa alguna. En la constitución de este patrimonio se observará en lo
conducente lo dispuesto en los artículos 731 y 732.

Artículo 735

Con el objeto de favorecer la formación del patrimonio de la familia, se venderán a


las personas que tengan capacidad legal para constituirlo y que quieran hacerlo,
las propiedades raíces que a continuación se expresan:

I. Los terrenos pertenecientes al Gobierno Federal o al Gobierno del Distrito


Federal que no estén destinados a un servicio público ni sean de uso común;

II. Los terrenos que el Gobierno adquiera por expropiación, de acuerdo con el
inciso c) del párrafo undécimo del artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;

63
III. Los terrenos que el Gobierno adquiera para dedicarlos a la formación del
patrimonio de las familias que cuenten con pocos recursos.

Artículo 736

El precio de los terrenos a que se refiere la fracción II del artículo anterior se


pagará de la manera prevenida en el inciso d) del párrafo undécimo del artículo 27
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En los casos previstos en las fracciones I y III del artículo que precede, la
autoridad vendedora fijará la forma y el plazo en que debe pagarse el precio de los
bienes vendidos, teniendo en cuenta la capacidad económica del comprador.

Artículo 737

El que desee constituir el patrimonio de la familia con la clase de bienes que


menciona el artículo 735, además de cumplir los requisitos exigidos por las
fracciones I, II y III del artículo 731, comprobará:

I. Que es mexicano;

II. Su aptitud o la de sus familiares para desempeñar algún oficio, profesión,


industria o comercio;

III. Que él o sus familiares poseen los instrumentos y demás objetos


indispensables para ejercer la ocupación a que se dediquen;

64
IV. El promedio de sus ingresos, a fin de que se pueda calcular, con
probabilidades de acierto, la posibilidad de pagar el precio del terreno que se le
vende;

V. Que carece de bienes. Si el que tenga interés legítimo demuestra que quien
constituyó el patrimonio era propietario de bienes raíces al constituirlo, se
declarará nula la constitución del patrimonio.

Artículo 738

La constitución del patrimonio de que trate el artículo 735, se sujetará a la


tramitación administrativa que fijen los reglamentos respectivos. Aprobada la
constitución del patrimonio, se cumplirá lo que dispone la parte final del artículo
732.

Artículo 739

La constitución del patrimonio de la familia no puede hacerse en fraude de los


derechos de los acreedores.

Artículo 740

Constituido el patrimonio de la familia, ésta tiene obligación de habitar la casa y de


cultivar la parcela. La primera autoridad municipal del lugar en que esté constituido
el patrimonio puede por justa causa, autorizar para que se dé en arrendamiento o
aparcería, hasta por un año.

Artículo 741

El patrimonio de la familia se extingue:

65
I. Cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho de percibir alimentos;

II. Cuando sin causa justificada la familia deje de habitar por un año la casa que
debe servirle de morada, o de cultivar por su cuenta y por dos años consecutivos
la parcela que le esté anexa;

III. Cuando se demuestre que hay gran necesidad o notoria utilidad para la familia,
de que el patrimonio quede extinguido;

IV. Cuando por causa de utilidad pública se expropien los bienes que lo forman;

V. Cuando, tratándose del patrimonio formado con los bienes vendidos por las
autoridades mencionadas en el artículo 735, se declare judicialmente nula o
rescindida la venta de esos bienes.

Artículo 742

La declaración de que queda extinguido el patrimonio la hará el juez competente,


mediante el procedimiento fijado en el Código respectivo y la comunicará al
Registro Público para que se hagan las cancelaciones correspondientes.

Cuando el patrimonio se extinga por la causa prevista en la fracción IV del artículo


que precede, hecha la expropiación, el patrimonio queda extinguido sin necesidad
de declaración judicial, debiendo hacerse en el Registro la cancelación que
proceda.

66
Artículo 743

El precio del patrimonio expropiado y la indemnización proveniente del pago del


seguro a consecuencia del siniestro sufrido por los bienes afectos al patrimonio
familiar, se depositarán en una institución de crédito y no habiéndola en la
localidad, en una casa de comercio de notoria solvencia, a fin de dedicarlos a la
constitución de un nuevo patrimonio de la familia. Durante un año son
inembargables el precio depositado y el importe del seguro.

Si el dueño de los bienes vendidos no lo constituye dentro del plazo de seis


meses, los miembros de la familia a que se refiere el artículo 725, tienen derecho
de exigir judicialmente la constitución del patrimonio familiar.

Transcurrido un año desde que se hizo el depósito, sin que se hubiere promovido
la constitución del patrimonio, la cantidad depositada se entregará al dueño de los
bienes.

En los casos de suma necesidad o de evidente utilidad, puede el Juez autorizar al


dueño del depósito, para disponer de él antes de que transcurra el año.

Artículo 744

Puede disminuirse el patrimonio de la familia:

I. Cuando se demuestre que su disminución es de gran necesidad o de notoria


utilidad para la familia;

67
II. Cuando el patrimonio familiar, por causas posteriores a su constitución, ha
rebasado en más de un ciento por ciento el valor máximo que puede tener
conforme al artículo 730.

Artículo 745

El Ministerio Público será oído en la extinción y en la reducción del patrimonio de


la familia.

Artículo 746

Extinguido el patrimonio de la familia, los bienes que lo formaban vuelven al pleno


dominio del que lo constituyó, o pasan a sus herederos si aquél ha muerto.

2.3 Capacidad e Incapacidad

En Derecho la Capacidad es la medida o porción de la personalidad traducida en


la idoneidad para establecer relaciones jurídicas determinadas.

La Incapacidad es el defecto o falta total de la idoneidad para ser titular de


derechos, contraer obligaciones y adquirir deberes.

capacidad significa suficiencia, aptitud, aquel que puede llevar a cabo algo.

En Derecho la Capacidad es la medida o porción de la personalidad traducida en


la idoneidad para establecer relaciones jurídicas determinadas.

Esa capacidad puede ser absoluta, si permite actuar en toda clase de actos
jurídicos y políticos, o relativa, cuando consciente realizar alguno de ellos y otros
no.

68
Así se puede tener capacidad para testar, para contraer matrimonio, para trabajar,
para ser elector o elegido, para disponer de los bienes, etc.

La personalidad es el todo, la capacidad parte de ese todo. Por eso un ser


humano o un ente tiene o no personalidad, no existen grados, como en la
capacidad, ej., capacidad plena (21 años), capacidad relativa (18 años), capacidad
parcial, etc.

Capacidad de goce. La Capacidad De Goce es la idoneidad que tiene una persona


para adquirir derechos. Cuando una persona nace viva la ley le reconoce
derechos, desde que nace goza de esos derechos, por ejemplo, se beneficia del
derecho al nombre, a tener bienes de su propiedad, etc.

Capacidad de ejercicio. La Capacidad De Disfrute o Ejercicio es la idoneidad de


una persona para ejercitar personalmente esos derechos. Casi todas las personas
tienen capacidad de goce de derechos, pero no todas pueden ejercitarlas
personalmente. Por ejemplo, una persona propietaria de un inmueble, pero menor
a 21 años tiene Capacidad De Goce, pero aún le falta la Capacidad De Ejercicio.
Es decir, aun no puede vender personalmente su bien inmueble.

La Incapacidad es el defecto o falta total de la idoneidad para ser titular de


derechos, contraer obligaciones y adquirir deberes o para ejercerlos. La
incapacidad es la inexistencia de la idoneidad de la persona para tener derechos,
deberes y voluntad para relacionarse con terceros y quedar obligado con terceros.

Clasificación de la incapacidad

69
Incapacidad jurídica o de derecho. Falta de idoneidad de una persona para ser
titular de derechos, contraer obligaciones y adquirir deberes.

No existe persona con Incapacidad Jurídica O De Derecho. La ausencia no puede


extenderse a su totalidad, por haber desaparecido de las legislaciones la muerte
civil. Por incapaz que se suponga a un individuo, cuenta con los derechos: el
recién nacido los tiene a los alimentos de sus progenitores y al cuidado de éstos;
incluso el condenado a muerte tiene el de ser ejecutado conforme a la ley, y el de
no ser antes maltratado inútilmente.

Incapacidad de obrar. Falta de idoneidad de una persona ejercitar los derechos


que tiene. Conocida también como incapacidad de ejercicio, incapacidad de hecho
y se contrapone a la incapacidad jurídica. La incapacidad de obrar puede referirse
a la totalidad de los derechos y a determinada clase de ellos; en el primer caso se
habla de incapacidad absoluta, y en el segundo, de incapacidad relativa.

Incapacidad total

Es la falta total de capacidad, de aptitud para ejercer derechos y contraer


obligaciones. Se daba en la antigüedad con la esclavitud y en la edad media con
la muerte civil.

Configuraba este estado con la "capitis deminutio" (pérdida de la libertad y de la


ciudadanía) en la Roma antigua y con la muerte civil (despojo o privación de todos
sus derechos civiles y políticos en vida de una persona) en la edad media. La
institución fue incorporada al Código de Napoleón, pero hoy está abolida por todas
partes.

70
71
2.4 Registro Civil

El Registro Civil tiene por objeto hacer constar los hechos y actos del estado civil
de las personas. De conformidad con el Artículo 44, Fracción III de la Ley del
Servicio Exterior Mexicano y Artículo 82 de su Reglamento, los Titulares de las
Representaciones Diplomáticas y Consulares, quienes actúan en su calidad de
Juez del Registro Civil, tienen la facultad de levantar actos de Registro Civil de
nacimiento, matrimonio y defunción, así como de expedir copias certificadas de los
mismos, en los términos del Código Civil Federal.

Estos actos surten pleno efecto jurídico en territorio nacional sin necesidad de
legalización o apostilla, ni de inscripción alguna ante autoridad en la República
Mexicana. Los servicios de Registro Civil que pueden realizarse en la Sección
Consular de la Embajada de México son los siguientes:

Nacionalidad mexicana

Registro de nacimiento

Registro de matrimonio

Registro de defunción

Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción

72
73
2.5 Derecho de Familia

Cabe resaltar que el Derecho de Familia, es un conjunto de normas jurídicas que


regulan la vida entre los miembros de una familia, en sus relaciones tanto internas
como externas, con la sociedad, otras familias y el propio Estado; tiene como fin
fundamental la protección jurídica, económica, social y cultural, inclusive, de la
familia, por ello es que actualmente esta rama ha adquirido gran importancia en el
mundo jurídico. El Derecho Familiar se caracteriza por estar constituido con

normas de carácter eminentemente humanista y ético, que aspiran a la superación


y desarrollo armónico de la familia, propiciando los instrumentos legales que den
solución a los graves problemas que aquejan a la familia.

Objetivos generales:

Diferenciar las distintas etapas de la evolución de la familia y su integración


primitiva, así como los beneficios y necesidades que produce el vivir en el seno
familiar.

Identificar en el desarrollo histórico, la regulación jurídica de las distintas


instituciones que conforman el derecho Familiar, tanto en México como en otras
partes del mundo.

Conocer, entender y aplicar el marco jurídico general dentro del cual se


desenvuelven las instituciones familiares.

Comprender el marco teórico conceptual que permita acceder al participante al


conocimiento del derecho de familia.

74
75
2.5.1 Nacimiento

Artículo 55

Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre o cualquiera de


ellos, a falta de éstos, los abuelos paternos y, en su defecto, los maternos, dentro
de los seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquél.

Los médicos cirujanos o matronas que hubieren asistido al parto, tienen obligación
de dar aviso del nacimiento al Juez del Registro Civil, dentro de las veinticuatro
horas siguientes. La misma obligación tiene el jefe de familia en cuya casa haya
tenido lugar el alumbramiento, si éste ocurrió fuera de la casa paterna.

Si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio particular o del Estado, la obligación


a que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo del director o de la persona
encargada de la administración.

Recibido el aviso, el Juez del Registro Civil tomará las medidas legales que sean
necesarias a fin de que se levante el acta de nacimiento conforme a las
disposiciones relativas.

Artículo 56

(Se deroga).

76
Artículo 57

En las poblaciones en que no haya Juez del Registro Civil, el niño será presentado
a la persona que ejerza la autoridad delegacional o municipal en su caso, y éste
dará la constancia respectiva que los interesados llevarán al Juez del Registro que
corresponda, para que asiente el acta.

Artículo 58

El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el


día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos
que le correspondan; asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la
impresión digital del presentado. Si éste se presenta como hijo de padres
desconocidos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos,
haciéndose constar esta circunstancia en el acta.

Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el Juez del Registro


Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Distrito Federal.

En los casos de los artículos 60 y 77 de este Código el Juez pondrá el apellido


paterno de los progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca.

En todos los casos que se requiera, el juez del Registro Civil está obligado a
registrar en el acta de nacimiento el nombre solicitado, con estricto apego a las
formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes a las
lenguas indígenas.

Artículo 59

77
Cuando el nacido fuere presentado como hijo de matrimonio, se asentarán los
nombres, domicilio y nacionalidad de los padres, los nombres y domicilios de los
abuelos y los de las personas que hubieren hecho la presentación.

Artículo 60

Para que se haga constar en el acta de nacimiento el nombre del padre de un hijo
fuera del matrimonio, es necesario que aquél lo pida por sí o por apoderado
especial constituido en la forma establecida en el artículo 44, haciéndose constar
la petición.

La madre no tiene derecho de dejar de reconocer a su hijo. Tiene obligación de


que su nombre figure en el acta de nacimiento de su hijo. Si al hacer la
presentación no se da el nombre de la madre, se pondrá en el acta que el
presentado es hijo de madre desconocida, pero la investigación de la maternidad
podrá hacerse ante los Tribunales de acuerdo con las disposiciones relativas de
este Código.

Además de los nombres de los padres se hará constar en el acta de nacimiento su


nacionalidad y domicilio.

En las actas de nacimiento no se expresará que se trata en su caso de hijo


natural.

Artículo 61

Si el padre o la madre no pudieren concurrir, ni tuvieren apoderado, pero


solicitaren ambos o alguno de ellos, la presencia del Juez del Registro, éste
pasará al lugar en que se halle el interesado, y allí recibirá de él la petición de que
se mencione su nombre; todo lo cual se asentará en el acta.

78
Artículo 62

Si el hijo fuere adulterino, podrá asentarse el nombre del padre, casado o soltero,
si lo pidiere; pero no podrá asentarse el nombre de la madre cuando sea casada y
viva con su marido, a no ser que éste haya desconocido al hijo y exista sentencia
ejecutoria que declare que no es hijo suyo.

Artículo 63

Cuando el hijo nazca de una mujer casada que viva con su marido, en ningún
caso, ni a petición de persona alguna, podrá el Juez del Registro asentar como
padre a otro que no sea el mismo marido, salvo que éste haya desconocido al hijo
y exista sentencia ejecutoria que así lo declare.

Artículo 64

Podrá reconocerse al hijo incestuoso. Los progenitores que lo reconozcan tienen


derecho de que conste su nombre en el acta; pero en ella no se expresará que el
hijo es incestuoso.

Artículo 65

Toda persona que encontrare un recién nacido o en cuya casa o propiedad fuere
expuesto alguno, deberá presentarlo al Juez del Registro Civil con los vestidos,
valores o cualesquiera otros objetos encontrados con él, y declarará el día y lugar
donde lo hubiere hallado, así como las demás circunstancias que en su caso
hayan concurrido, dándose además intervención al Ministerio Público.

Artículo 66

79
La misma obligación tienen los jefes, directores o administradores de los
establecimientos de reclusión, y de cualquier casa de comunidad, especialmente
los de los hospitales, casas de maternidad e inclusas, respecto de los niños
nacidos o expuestos en ellas y en caso de incumplimiento, la autoridad
Delegacional impondrá al infractor una multa de diez a cincuenta días del importe
del salario mínimo legal fijado en el lugar correspondiente.

Artículo 67

En las actas que se levanten en estos casos, se expresarán con especificación


todas las circunstancias que designa el artículo 65, la edad aparente del niño, su
sexo, el nombre y apellido que se le pongan, y el nombre de la persona o casa de
expósitos que se encarguen de él.

Artículo 68

Si con el expósito se hubieren encontrado papeles, alhajas u otros objetos que


puedan conducir al reconocimiento de aquél, el Juez del Registro Civil, ordenará
su depósito ante el Ministerio Público respectivo; mencionándolos en el acta y
dando formal recibo de ellos al que recoja al niño.

Artículo 69

Se prohíbe absolutamente al Juez del Registro Civil y a los testigos que conforme
al artículo 58 deben asistir al acto, hacer inquisición sobre la paternidad. En el acta
sólo se expresará lo que deben declarar las personas que presenten al niño,
aunque aparezcan sospechosas de falsedad; sin perjuicio de que ésta sea
castigada conforme a las prescripciones del Código Penal.

Artículo 70

80
Si el nacimiento ocurriere a bordo de un buque nacional, los interesados harán
extender una constancia del acto, en que aparezcan las circunstancias a que se
refieren los artículos del 58 al 65, en su caso, y solicitarán que la autorice el
capitán o patrono de la embarcación y dos testigos de los que se encuentren a
bordo, expresándose, si no los hay, esta circunstancia.

Artículo 71

En el primer puerto nacional a que arribe la embarcación, los interesados


entregarán el documento de que habla el artículo anterior, al Juez del Registro
Civil, para que a su tenor asiente el acta.

Artículo 72

Si en el puerto no hubiere funcionario de esta clase, se entregará la constancia


antes dicha a la autoridad local, la que la remitirá inmediatamente al Juez del
Registro Civil del domicilio de los padres.

Artículo 73

Si el nacimiento ocurriere en un buque extranjero se observará por lo que toca a


las solemnidades del Registro, lo prescrito en el artículo 15.

Artículo 74

Si el nacimiento aconteciere durante un viaje por tierra, podrá registrarse en el


lugar en que ocurra o en el domicilio de los padres, según las reglas antes
establecidas; en el primer caso se remitirá copia del acta al Juez del Registro Civil
del domicilio de los padres, si éstos lo pidieren, y en el segundo, se tendrá para
hacer el registro el término que señala el artículo 55, con un día más por cada
veinte kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad.

81
Artículo 75

Si al dar aviso de un nacimiento se comunicare también la muerte del recién


nacido, se extenderán dos actas, una de nacimiento y otra de defunción, en las
Formas del Registro Civil que correspondan.

Artículo 76

Cuando se trate de parto múltiple, se levantará un acta por cada uno de los
nacidos, en la que además de los requisitos que señala el artículo 58 se harán
constar las particularidades que los distingan y el orden en ocurrió su nacimiento,
según las noticias que proporcionen el médico, el cirujano, la matrona o las
personas que hayan asistido el parto y, además, se imprimirán las huellas digitales
de los presentados. El Juez del Registro Civil relacionará las actas.

2.5.2 Reconocimiento

Artículo 360

La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con relación a la


madre, del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre sólo se establece por el
reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad.

Artículo 361

Pueden reconocer a sus hijos, los que tengan la edad exigida para contraer
matrimonio, más la edad del hijo que va a ser reconocido.

82
Artículo 362

El menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el consentimiento del que o de


los que ejerzan sobre él la patria potestad, o de la persona bajo cuya tutela se
encuentre, o a falta de ésta, sin la autorización judicial.

Artículo 363

El reconocimiento hecho por un menor es anulable si prueba que sufrió error o


engaño al hacerlo, pudiendo intentar la acción hasta cuatro años después de la
mayor edad.

Artículo 364

Puede reconocerse al hijo que no ha nacido y al que ha muerto si ha dejado


descendencia.

Artículo 365

Los padres pueden reconocer a su hijo conjunta o separadamente.

Artículo 366

El reconocimiento hecho por uno de los padres, produce efectos respecto de él y


no respecto del otro progenitor.

Artículo 367

El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo, y si se ha hecho en


testamento, cuando éste se revoque, no se tiene por revocado el reconocimiento.

83
Artículo 368

El Ministerio Público tendrá acción contradictoria del reconocimiento de un menor


de edad, cuando se hubiere efectuado en perjuicio del menor.

La misma acción tendrá el progenitor que reclame para sí tal carácter con
exclusión de quien hubiere hecho el reconocimiento indebidamente o para el solo
efecto de la exclusión.

El tercero afectado por obligaciones derivadas del reconocimiento ilegalmente


efectuado podrá contradecirlo en vía de excepción.

En ningún caso procede impugnar el reconocimiento por causa de herencia para


privar de ella al menor reconocido.

Artículo 369

El reconocimiento de un hijo nacido fuera del matrimonio, deberá hacerse de


alguno de los modos siguientes:

I. En la partida de nacimiento, ante el Juez del Registro Civil;

II. Por acta especial ante el mismo juez;

III. Por escritura pública;

84
IV. Por testamento;

V. Por confesión judicial directa y expresa.

Artículo 370

Cuando el padre o la madre reconozca separadamente a un hijo, no podrán


revelar en el acto del reconocimiento el nombre de la persona con quien fue
habido, ni exponer ninguna circunstancia por donde aquélla pueda ser identificada.
Las palabras que contengan la revelación, se testarán de oficio, de modo que
queden absolutamente ilegibles.

Artículo 371

El Juez del Registro Civil, el juez de primera instancia en su caso, y el notario que
consientan en la violación del artículo que precede, serán castigados con la pena
de destitución de empleo e inhabilitación para desempeñar otro por un término que
no baje de dos ni exceda de cinco años.

Artículo 372

El cónyuge podrá reconocer al hijo habido antes de su matrimonio sin el


consentimiento del otro cónyuge; pero no tendrá derecho a llevarlo a vivir a la
habitación conyugal si no es con la anuencia expresa de éste.

Artículo 373

(Se deroga).

85
Artículo 374

El hijo de una mujer casada no podrá ser reconocido como hijo por otro hombre
distinto del marido, sino cuando éste lo haya desconocido, y por sentencia
ejecutoria se haya declarado que no es hijo suyo.

Artículo 375

El hijo mayor de edad no puede ser reconocido sin su consentimiento, ni el menor


sin el de su tutor si lo tiene, o el del tutor que el juez le nombrará especialmente
para el caso.

Artículo 376

Si el hijo reconocido es menor, puede reclamar contra del reconocimiento cuando


llegue a la mayor edad.

Artículo 377

El término para deducir está acción será de dos años, que comenzarán a correr
desde que el hijo sea mayor de edad, si antes de serlo tuvo noticia del
reconocimiento; y si no la tenía, desde la fecha en que la adquirió.

Artículo 378

La mujer que cuida o ha cuidado de la lactancia de un niño, a quien le ha dado su


nombre o permitido que lo lleve; que públicamente lo ha presentado como hijo
suyo y ha proveído a su educación y subsistencia, podrá contradecir el
reconocimiento que un hombre haya hecho o pretenda hacer de ese niño. En este
caso, no se le podrá separar de su lado, a menos que consienta en entregarlo o
que fuere obligada a hacer la entrega por sentencia ejecutoriada. El término para

86
contradecir el reconocimiento será el de sesenta días, contados desde que tuvo
conocimiento de él.

Artículo 379

Cuando la madre contradiga el reconocimiento hecho sin su consentimiento,


quedará aquél sin efecto, y la cuestión relativa a la paternidad se resolverá en el
juicio contradictorio correspondiente.

Artículo 380

Cuando el padre y la madre que no vivan juntos reconozcan al hijo en el mismo


acto, convendrán cuál de los dos ejercerá su custodia; y en caso de que no lo
hicieren, el Juez de lo Familiar del lugar, oyendo a los padres y al Ministerio
Público resolverá lo que creyere más conveniente a los intereses del menor.

Artículo 381

En caso de que el reconocimiento se efectúe sucesivamente por los padres que


no viven juntos, ejercerá la custodia el que primero hubiere reconocido, salvo que
se conviniere otra cosa entre los padres, y siempre que el Juez de lo Familiar del
lugar no creyere necesario modificar el convenio por causa grave, con audiencia
de los interesados y del Ministerio Público.

Artículo 382

La investigación de la paternidad de los hijos nacidos fuera de matrimonio, está


permitida:

87
I. En los casos de rapto, estupro o violación, cuando la época del delito coincida
con la de la concepción;

II. Cuando el hijo se encuentre en posesión de estado de hijo del presunto padre;

III. Cuando el hijo haya sido concebido durante el tiempo en que la madre habitaba
bajo el mismo techo con el pretendido padre, viviendo maritalmente;

IV. Cuando el hijo tenga a su favor un principio de prueba contra el pretendido


padre.

Artículo 383

Se presumen hijos del concubinario y de la concubina:

I. Los nacidos después de ciento ochenta días contados desde que comenzó el
concubinato;

II. Los nacidos dentro de los trescientos días siguientes al en que cesó la vida
común entre el concubinario y la concubina.

Artículo 384

La posesión de estado, para los efectos de la fracción II del artículo 382, se


justificará demostrando por los medios ordinarios de prueba, que el hijo ha sido
tratado por el presunto padre, o por su familia, como hijo del primero, y que éste
ha proveído a su subsistencia, educación y establecimiento.

88
Artículo 385

Está permitido al hijo nacido fuera del matrimonio y a sus descendientes,


investigar la maternidad, la cual puede probarse por cualquiera de los medios
ordinarios; pero la indagación no será permitida cuando tenga por objeto atribuir el
hijo a una mujer casada.

Artículo 386

No obstante, lo dispuesto en la parte final del artículo anterior, el hijo podrá


investigar la maternidad si ésta se deduce de una sentencia civil o criminal.

Artículo 387

El hecho de dar alimento no constituye por sí solo prueba, ni aun presunción, de


paternidad o maternidad. Tampoco puede alegarse como razón para investigar
éstas.

Artículo 388

Las acciones de investigación de paternidad o maternidad, sólo pueden intentarse


en vida de los padres.

Si los padres hubieren fallecido durante la menor edad de los hijos, tienen éstos
derecho a intentar la acción antes de que se cumplan cuatro años de su mayor
edad.

Artículo 389

El hijo reconocido por el padre, por la madre, o por ambos tiene derecho:

89
I. A llevar el apellido paterno de sus progenitores, o ambos apellidos del que lo
reconozca;

II. A ser alimentado por las personas que lo reconozcan;

III. A percibir la porción hereditaria y los alimentos que fije la Ley.

2.5.3 Adopción

La adopción tiene como punto fundamental el interés superior del menor,


entendido este como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar
al menor un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones
materiales y afectivas que le permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo
bienestar posible.

Y en este sentido, la adopción es el medio jurídico por virtud del cual un niño, niña
o adolescente es integrado en una familia en la cual reciba afecto, cuidados,
educación y condiciones adecuadas para su desarrollo.

El Adoptante

Pueden adoptar los mayores de 25 años en pleno ejercicio de sus derechos,


siempre que el adoptante tenga 17 años más que el adoptado. También pueden
adoptar las personas solteras, los cónyuges y concubinos de común acuerdo.

Quien pretenda adoptar deberá acreditar que tiene medios bastantes para proveer
subsistencia, educación y cuidado a la persona que pretende adoptar.

90
Los adoptantes deberán reunir los requisitos para adoptar que señalan las
disposiciones en la materia de la entidad federativa de que se trate. Para conocer
esos requisitos te recomendamos consultar el Código Civil o Ley para la Familia y
demás disposiciones aplicables en el estado de la República Mexicana en el que
se llevará a cabo la adopción.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cualquier persona


en lo individual o cualquier pareja del mismo o distinto sexo deben ser
consideradas en igualdad de condiciones como posibles adoptantes y lo que debe
ser tomado en cuenta es si el posible adoptante cuenta con las características,
virtudes y cualidades para brindarle una familia a los menores de edad.

El Adoptado

Pueden ser adoptados los niños, niñas, adolescentes o incapacitados siguiendo el


procedimiento legal correspondiente.

El adoptado podrá otorgar su consentimiento para ser adoptado cuando sea


mayor de 12 años de edad o bien cuando sea incapaz, pero pueda expresar de
manera clara su voluntad.

Efectos Jurídicos de la Adopción

Los efectos jurídicos que produce la adopción son:

El adoptado se equipará al hijo consanguíneo para todos los efectos legales,


incluyendo los impedimentos del matrimonio.

91
El adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos derechos, deberes y
obligaciones que las del hijo consanguíneo.

La adopción extingue la filiación preexistente entre el adoptado y sus progenitores


y el parentesco con la familia de éstos, excepto los impedimentos de matrimonio.

2.5.4 Tutela

Artículo 449

El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que no estando


sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural y legal, o solamente la
segunda, para gobernarse por sí mismos. La tutela puede también tener por objeto
la representación interina del incapaz en los casos especiales que señale la ley.

En la tutela se cuidará preferentemente de la persona de los incapacitados. Su


ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores a las
modalidades de que habla la parte final del artículo 413.

Artículo 450

Tienen incapacidad natural y legal:

I. Los menores de edad;

II. Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque


tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por
enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o
por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los
estupefacientes; siempre que debido a la limitación, o a la alteración en la

92
inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por si
mismos, o manifestar su voluntad por algún medio.

(FRACCIÓN REFORMADA D.O.F. 23 DE JULIO DE 1992)

III. (Se deroga).

(FRACCIÓN DEROGADA D.O.F. 23 DE JULIO DE 1992)

IV. (Se deroga).

(FRACCIÓN DEROGADA D.O.F. 23 DE JULIO DE 1992)

Artículo 451

(Se deroga).

Artículo 452

La tutela es un cargo de interés público del que nadie puede eximirse, sino por
causa legítima.

Artículo 453

El que se rehusare sin causa legal a desempeñar el cargo de tutor, es responsable


de los daños y perjuicios que de su negativa resulten al incapacitado.

93
Artículo 454

La tutela se desempeñará por el tutor con intervención del curador, del Juez de lo
Familiar y del Consejo Local de Tutelas, en los términos establecidos en este
Código.

Artículo 455

Ningún incapaz puede tener a un mismo tiempo más de un tutor y de un curador


definitivos.

Artículo 456

El tutor y el curador pueden desempeñar, respectivamente, la tutela o la curatela


hasta de tres incapaces. Si éstos son hermanos, o son coherederos o legatarios
de la misma persona, puede nombrarse un solo tutor y un curador a todos ellos,
aunque sean más de tres.

Artículo 457

Cuando los intereses de alguno o algunos de los incapaces, sujetos a la misma


tutela, fueren opuestos, el tutor lo pondrá en conocimiento del juez, quien
nombrará un tutor especial que defienda los intereses de los incapaces, que él
mismo designe, mientras se decide el punto de oposición.

Artículo 458

Los cargos de tutor y de curador de un incapaz no pueden ser desempeñados al


mismo tiempo por una sola persona. Tampoco pueden desempeñarse por
personas que tengan entre sí parentesco en cualquier grado de la línea recta, o
dentro del cuarto grado de la colateral.

94
Artículo 459

No pueden ser nombrados tutores o curadores las personas que desempeñen el


Juzgado de lo Familiar y las que integren los Consejos Locales de Tutelas; ni los
que estén ligados con parentesco de consanguinidad con las mencionadas
personas, en la línea recta, sin limitación de grados, y en la colateral dentro del
cuarto grado inclusive.

Artículo 460

Cuando fallezca una persona que ejerza la patria potestad sobre un incapacitado a
quien deba nombrarse tutor, su ejecutor testamentario y en caso de intestado los
parientes y personas con quienes haya vivido, están obligados a dar parte del
fallecimiento al juez pupilar, dentro de ocho días, a fin de que se provea a la tutela,
bajo la pena de veinticinco a cien pesos de multa.

Los jueces del Registro Civil, las autoridades administrativas y las judiciales tienen
obligación de dar aviso a los jueces pupilares de los casos en que sea necesario
nombrar tutor y que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 461

La tutela es testamentaria, legítima o dativa.

Artículo 462

Ninguna tutela puede conferirse sin que previamente se declare en los términos
que disponga el Código de Procedimientos Civiles, el estado de incapacidad de la
persona que va a quedar sujeta a ella.

95
Artículo 463

Los tutores y curadores no pueden ser removidos de su cargo sin que previamente
hayan sido oídos y vencidos en juicio.

Artículo 464

El menor de edad que se encuentre en cualquiera de los casos a que se refiere la


fracción II del artículo 450, estará sujeto a la tutela de los menores, mientras no
llegue a la mayoría de edad.

Si al cumplirse ésta continuare el impedimento, el incapaz se sujetará a nueva


tutela, previo juicio de interdicción, en el cual serán oídos el tutor y el curador
anteriores.

Artículo 465

Los hijos menores de un incapacitado quedarán bajo la patria potestad del


ascendiente que corresponda conforme a la ley, y no habiéndolo, se les proveerá
de tutor.

Artículo 466

El cargo de tutor respecto de las personas comprendidas en los casos a que se


refiere la fracción II del artículo 450, durante el tiempo que subsista la interdicción
cuando sea ejercitado por los descendientes o por los ascendientes. El cónyuge
tendrá obligaciones de desempeñar ese cargo mientras conserve su carácter de
cónyuge. Los extraños que desempeñen la tutela de que se trata tienen derecho
de que se les releve de ella a los diez años de ejercerla.

96
Artículo 467

La interdicción de que habla el artículo anterior no cesará sino por la muerte del
incapacitado o por sentencia definitiva, que se pronunciará en juicio seguido
conforme a las mismas reglas establecidas para el de interdicción.

Artículo 468

El Juez de lo Familiar del domicilio del incapacitado, y si no lo hubiere, el juez


menor, cuidará provisionalmente de la persona y bienes del incapacitado, hasta
que se nombre tutor.

Artículo 469

El juez que no cumpla las prescripciones relativas a la tutela, además de las penas
en que incurra conforme a las leyes, será responsable de los daños y perjuicios
que sufran los incapaces.

97
2.5.5 Emancipación

La emancipación es un concepto jurídico cuya acción implica que un menor de


edad se libera de la tutela o la patria potestad que ejercen sobre él sus padres.
Todo esto con el fin de que él pueda administrar sus bienes y ejercer su
autonomía personal.

La emancipación, según la ley

En México, una persona alcanza la mayoría de edad a los 18 años. Sin embargo,
es posible que se emancipe a partir de los 16. Debe reclamar que su integridad y
sus derechos, como menor de edad, han sido descuidados por parte de sus
padres o sus tutores.

En atención a lo anterior, el menor puede asistir a una corte judicial para hacer la
solicitud de emancipación. Si dicha solicitud procede o no, será decisión del juez.

Condiciones de la emancipación

Cuando un menor se emancipa o se libera de la tutela de sus padres, puede


disponer de sus bienes. No obstante, hay ciertas limitantes para dicha disposición
hasta que cumpla los 18 años. El artículo 643 del Código Civil Federal lo expone
de la siguiente manera:

El emancipado tiene la libre administración de sus bienes, pero siempre necesita


durante su menor edad:

98
I. De la autorización judicial para la enajenación, el gravamen o la hipoteca de
bienes raíces.

II. De un tutor para negocios judiciales.

Artículo 643 del Código Civil Federal

Algunas limitaciones que derivan de esta norma para el menor son:

No puede solicitar créditos bancarios.

No puede solicitar préstamos.

No puede tramitar documentos relacionados con inmuebles.

No puede administrar, individualmente, establecimientos comerciales.

No puede hacer intercambios de objetos de gran valor por compra y venta.

Motivos para solicitar la emancipación

Un adolescente, a partir de sus 16 años, puede solicitar su emancipación


alegando los siguientes motivos:

Sus padres o tutores no son responsables económicamente.

Se siente maltratado psíquica o físicamente por parte de sus representantes


legales.

Ya la tiene o pronto cumplirá la mayoría de edad.

Desea cumplir con el servicio militar.

Por matrimonio. Solo es aplicable en algunos Estados de la República mexicana.

99
En 2019 quedaron derogados los artículos del Código Civil para que un menor de
edad no pueda emanciparse por matrimonio. Esto se debe a que, en la ley que
protege a los menores de edad, se considera una interrupción de la infancia el
contrato matrimonial.

El artículo 641 fue uno de los derogados y planteaba lo siguiente:

El matrimonio del menor de dieciocho años produce, de derecho, la emancipación.


Aunque el matrimonio se disuelva, el cónyuge emancipado, que sea menor, no
recaerá en la patria potestad.

Artículo 641 del Código Civil Federal (derogado)

Pero el Congreso, desde la capital, fue muy claro con la siguiente aclaración:

El juez del Registro Civil que autorice un matrimonio, teniendo conocimiento de


que uno o ambos contrayentes son menores de dieciocho años, de que hay
impedimento legal o de que este se ha denunciado, será castigado como lo
disponga el Código Penal, además de ser cesado de sus funciones para ejercer el
cargo.

Por otro lado, aunque un menor de edad tenga hijos o esté en espera de uno, no
es motivo suficiente para la emancipación. Debe cumplir ciertos requisitos.

Exigencias para la emancipación

Solicitar la emancipación exige ciertos requerimientos. Los pasos deben cumplirse


conforme a la ley y, para ello, se tendrán en cuenta ciertas pautas, tales como:

100
Fundamentación de que los tutores o padres fallan en la responsabilidad adquirida
en la crianza del menor de edad.

La edad del menor debe ser entre 16 y 17 años.

Debe estar en buena condición económica y mental para poder manejarse por sí
solo.

Presentar un permiso de emancipación por parte de sus representantes legales.

Procedimiento jurídico

Hay ciertos pasos a seguir, dentro del marco legal, cuando se solicita la
emancipación:

Debe redactarse un documento con la solicitud y ser avalado por un notario


público.

El notario remitirá el documento a un juez de competencia en el Registro Civil de


la zona que corresponda.

El juez hará una notificación a los padres o representantes para que testifiquen.

De acuerdo a lo fundamentado, el juez decidirá si aprueba o no la solicitud del


menor de edad para emanciparse.

Tener en cuenta que, una vez la emancipación es aprobada por el juez, no podrá
revocarse.

101
2.5.6 Paternidad y Filiación

La paternidad alude a la relación biológica que une a una persona de sexo


masculino con su descendencia directa, salvo el caso de paternidad por adopción
que une a padre e hijo por elección",

Por otra parte, "la paternidad forma parte de la institución jurídica de la filiación, es
decir, del vínculo natural y/o jurídico que une a los descendientes con sus
progenitores, en efecto, puede derivar dicha relación de la naturaleza (generación)
o de la filiación de la ley (adopción)."

También, la paternidad puede ser definida así: "es la relación real o supuesta del
padre con el descendiente".

De igual manera, la paternidad "es el hecho biológico de la procreación de donde


se derivan las series de deberes, obligaciones, facultades y derechos entre el
padre y el hijo, de ahí la importancia de su determinación.

La filiación forma parte de la relación paterno-filial junto con los conceptos de


paternidad y maternidad al pertenecer todos ellos a un mismo vínculo jurídico, en
donde por un lado están los progenitores y por ello se llama paternidad o
maternidad, expresando la relación de éstos dentro del núcleo familiar y por el otro
lado están los descendientes cuyo vinculo dentro de la familia se designa con el
término filiación.

Seguidamente, la filiación como concepto jurídico se define: "La filiación puede ser
vista de dos perspectivas exclusivamente: la primera como una relación jurídica

102
entre un padre y su hijo, o una madre y su hijo, por lo que siempre es bilateral; y
como estado civil, es decir, como una especial posición de una persona en
relación con su sociedad, tipificada normativamente".

Por otra parte, Edgar Baqueiro Rojas y Rosalía Buenrostro Báez, definen la
filiación como "la relación jurídica entre progenitores (padre y madre) y sus
descendientes (hijos e hijas); así también la definen como el vínculo existente
entre el padre o la madre o la madre y sus hijos, visto desde el lado de los hijos,
formando el núcleo social primario de la familia".

También la filiación es "el vínculo jurídico que existe entre dos personas de las
cuales una es el padre o la madre de la otra, si la relación se complementa de la
madre al hijo se llama filiación materna por el contrario si se complementa del
padre al hijo se llama paterna, la filiación es el punto de partida del parentesco; en
cuanto a la filiación materna el parto permite conocer con certeza la relación
biológica entre la madre y el hijo que ha dado a luz, en el caso de la filiación
paterna sólo puede ser conocida a través de las presunciones, en caso de disputa,
una vez que ha quedado probada la maternidad, una serie de circunstancias de
tiempo y lugar nos permite inferir que el hombre ha engendrado a aquella persona
cuya filiación se trata de establecer.

103
[Link] Diferentes Clases de Filiación

En la doctrina se distingue entre filiación legitima o matrimonial, filiación natural o


extramatrimonial y filiación legitimada o reconocimiento de hijos.

a) Filiación legítima es la que se explicaba como la que nacía entre padres e hijos,
cuando estos últimos eran concebidos durante el matrimonio, podían nacer y ser
reconocidos como hijos legítimos después de disuelto el vínculo matrimonial,
siempre que hubieran sido concebidos mientras existió la unión matrimonial.

b) Filiación natural era aquella que se establecía entre los padres y los hijos
cuando los últimos nacían fuera del matrimonio. En este caso, la filiación se
establecía respecto de la madre automáticamente, mas no así por lo que hacía al
padre, puesto que en su caso la filiación sólo existía cuando se diera un
reconocimiento voluntario o se declarara judicialmente. Esta clase de filiación
tendía a establecer un grado menor de derechos y obligaciones entre padres e
hijos, lo que ocasionaba el que se reconociera una práctica que creaba y
establecía un estado de inferioridad respecto a los hijos legítimos.

En este caso existían 3 formas de filiación que, por demás, atentaban contra la
dignidad y el valor de la persona humana y que deterioraban la y la incestuosa.

c) Filiación legitimada es la que se explica en los casos de los hijos que, habiendo
sido concebidos antes del matrimonio, nacen durante el mismo o los padres los
reconocen antes de contraer nupcias, durante las mismas o después de ellas.
Ésta tenía por efecto lograr que los hijos nacidos fuera del matrimonio lograran
obtener el estado de hijo legítimo.

104
[Link] Legitimación

La legitimación procesal es la facultad de poder actuar en un proceso jurídico, ya


sea como actor, demandado o tercero en representación de alguno de los dos
anteriores. Este concepto no es equivalente al de capacidad jurídica, que es una
cualidad de la persona que presupone atributos determinados. Entonces, la
legitimación es la situación de la persona con respecto a un acto o relación
jurídica.

En otras palabras, la legitimación no se infiere de las cualidades personales sino


de la posición de las personas respecto del litigio. A su vez, esta puede ser activa
o pasiva.

Legitimación procesal pasiva o ad causam

En este caso se trata de la legitimación de una persona contra la que se ha


presentado una demanda para poder actuar en el juicio. Esta persona tiene la
necesidad de defenderse jurídicamente.

¿Quién examina la legitimación procesal?

Nuevamente, según indican los Tribunales Colegiados de Circuito, la legitimación


activa o pasiva debe ser examinada de oficio por el juzgador en cualquier fase del
juicio, ya que constituyen un requisito cuya falta impide el ejercicio del derecho de
acción y el pronunciamiento de una sentencia válida.

Legitimación procesal a través de un mandato

En el marco jurídico vigente en México existe la figura del mandato o poder, que
se utiliza como un medio de representación de una persona para expresar su
voluntad. Según el artículo 2554 del Código Civil Federal los poderes que se

105
otorgan al constituir un mandato se pueden emplear para pleitos y cobranzas, para
administrar bienes y para ejercer actos de dominio.

En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que
se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran
cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin
limitación alguna.

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan
con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades
administrativas.

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con
ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en
lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de
defenderlos.

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades
de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán
especiales.

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que
otorguen.

Artículo 2554 del Código Civil Federal

106
¿Qué personas cuentan con legitimidad para ejercer una acción jurídica?

En líneas generales, las personas legitimadas para iniciar un proceso son los
perjudicados por algún hecho que ha ocasionado daño. En estos casos la
legitimación es directa porque es accionada por su titular.

A su vez, los procesos jurídicos pueden ser puestos en marcha por representantes
legales de los menores de edad y herederos de quien ha sido perjudicado si este
ha fallecido sin reclamar. Con relación a esto último, el artículo 1915 del Código
Civil para el Distrito Federal señala que cuando la persona que ha sufrido el daño
fallece “la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima”.

La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el


restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de
daños y perjuicios.

Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total


permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la
reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del
Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el
cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región y se
extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades
mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte la
indemnización corresponderá a los herederos de la víctima.

Los créditos por indemnización cuando la víctima fuere un asalariado son


intransferibles y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo
convenio entre las partes.

107
Las anteriores disposiciones se observarán en el caso del artículo 2647 de este
Código.

Artículo 1915 del Código Civil Federal

Además, este derecho debe considerarse parte de los bienes de una herencia.
Ahora bien, según los Tribunales Colegiados del Circuito no solamente el albacea
de la sucesión o los herederos están legitimados para reclamar una
indemnización, sino también los familiares que acrediten parentesco con la
víctima.

Si se trata de una persona jurídica, la legitimación recae sobre el órgano que


ostente su representación.

En todos estos casos se puede hablar de legitimación procesal indirecta.

108
[Link] Adopción, sus Efectos

Es el medio jurídico por el cual niños, niñas o adolescentes son integrados a una
familia para gozar de afecto, cuidados, educación, protección y condiciones
adecuadas para su desarrollo al que tienen derecho.

La adopción establece un parentesco equiparable al consanguíneo entre el


adoptado y la familia del adoptante.

El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado los mismos
derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de
los hijos.

El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten, los mismos
derechos y obligaciones que tiene un hijo.

¿Cuáles son los efectos jurídicos de la adopción?

El adoptado se equipará al hijo consanguíneo para todos los efectos legales,


incluyendo los impedimentos del matrimonio.

El adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos derechos, deberes y


obligaciones que las del hijo consanguíneo.

La adopción extingue la filiación preexistente entre el adoptado y sus progenitores


y el parentesco con la familia de éstos, excepto los impedimentos de matrimonio.

109
¿Quiénes pueden adoptar?

Pueden adoptar los mayores de 25 años en pleno ejercicio de sus derechos,


siempre que el adoptante tenga 17 años más que el adoptado. También pueden
adoptar las personas solteras, los cónyuges y concubinos de común acuerdo. Los
adoptantes deberán reunir los requisitos para adoptar que señalan las
disposiciones en la materia de la entidad federativa de que se trate.

¿Quiénes pueden ser adoptados?

Pueden ser adoptados los niños, niñas, adolescentes o incapacitados siguiendo el


procedimiento legal correspondiente.

¿Qué requisitos debe reunir una persona para poder adoptar?

Tener por lo menos 25 años de edad.

Ser 17 años mayor que el adoptado.

Acreditar que tiene medios bastantes para proveer subsistencia, educación y


cuidado a la persona que pretende adoptar.

Que es persona apta y adecuada para adoptar.

Acreditar que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse.

En algunos estados se establecen además de los requisitos anteriores los que a


continuación se mencionan. Se recomienda consultar el Código Civil o Ley para la
Familia y demás disposiciones aplicables del estado de que se trate, para conocer
los requisitos que aplican según el caso concreto.

Tener el adoptante 18 años más que el adoptado.

Que el adoptante goce de buena salud.

110
Que entre el adoptante y aquél a quien pretenda adoptar exista una diferencia de
edades no mayor de 45 años.

Que el adoptante sea menor de 50 años de edad.

Que el adoptante no se encuentre inscrito en el Registro Estatal de Deudores


Alimentarios Morosos.

Si los adoptantes son un matrimonio deberán acreditar cuando menos 3 años de


matrimonio.

En caso de que los adoptantes vivan en concubinato acreditar que el concubinato


se encuentra debidamente inscrito.

2.5.7 Patria Potestad

Las figuras jurídicas de patria potestad, guarda y custodia suelen confundirse o


bien se cree que los derechos y obligaciones de una y otra figura sólo surgen al
momento en el cual existe un divorcio o separación de los padres. A continuación,
mencionaremos las generalidades sobre la patria y potestad, guarda y custodia.

La patria potestad son los derechos y obligaciones que los padres tienen en
relación a sus hijos niños, niñas o adolescentes, así como en relación a sus
bienes.

En virtud de la patria potestad los padres tendrán respecto de sus hijos la


representación legal y protección de los aspectos físico, psicológico, moral, social,
de guarda y custodia, y derecho de corrección.

111
La guarda y custodia deriva de la patria potestad y consiste en los derechos y
obligaciones que tienen los padres en relación con los hijos menores niños, niñas
o adolescentes.

Tratándose de padres separados o divorciados, la decisión respecto a cuál de los


padres tendrá la guarda y custodia o bien si ésta será compartida la toman los
padres de común acuerdo, es decir lo padres podrán mediante convenio
determinar con quién de ellos vivirán los hijos menores o bien si vivirán por
períodos determinados con uno y con otro; así mismo en el convenio los padres
podrán determinar los regímenes de convivencia y de alimentos, y el Juez
competente en ese caso sólo aprobará y ratificará lo que hayan acordado los
padres, salvo que advierta algún riesgo claro para los menores.

No obstante que los padres pueden acordar la guarda y custodia, los regímenes
de convivencia y de alimentos de los hijos menores, puede suceder que no lleguen
a un acuerdo y es entonces que el Juez competente tendrá que decidir sobre
estos temas a través de los procedimientos previstos por las legislaciones
estatales en la materia. La decisión del Juez deberá atender primordialmente al
interés superior del niño, a circunstancias del caso concreto y a la valoración de
las pruebas aportadas. El Juez también resolverá atendiendo al principio de
igualdad de género, dando primordial importancia al padre que garantice el mejor
desarrollo integral del menor, brindándole cuidado, amor, educación, bienestar
emocional, social y psicológico en un ambiente libre de riesgo o violencia y abuso
emocional, psicológico y sexual.

112
2.5.8 Tutela y Curatela

La tutela, la curatela y el defensor judicial son las tres figuras constitucionales de


guarda y protección legal que recoge nuestro ordenamiento jurídico. Su función es
la de amparar a la persona y bienes de los menores que no estén sujetos a la
patria potestad de sus padres, así como a los incapacitados.

La tutela se ejerce sobre menores e incapacitados en los casos de incapacidad


más grave, mientras que la curatela actúa sobre menores que ya estén
emancipados y no tengan padres, los pródigos (declarados incapaces para
administrar sus bienes) y los afectados por una incapacidad leve, siendo necesaria
la asistencia del curador para que puedan realizar determinados actos.

El defensor judicial, por su parte, interviene en aquellos casos en los que existe un
presumible riesgo de que las personas que ostentan la patria potestad, tutela o
curatela velen más por sus propios intereses que por los de aquellos a quienes
protegen.

La tutela es una institución jurídica que tiene por objeto la guarda y protección de
la persona y los bienes del tutelado, y se aplica en casos de menores no
emancipados que no se encuentren bajo la patria potestad de sus padres (por
causa de muerte o abandono), incapaces, personas sometidas a patria potestad
prorrogada (incapaces mayores de edad) y menores en situación de desamparo.

La curatela, por su parte, está dirigida a salvaguardar los intereses de personas


que tienen limitada su capacidad de obrar por alguna circunstancia, aunque, a
diferencia de la tutela, su ámbito de aplicación es mucho más restringido.

113
En efecto, la curatela, en puridad, no permite otra cosa que complementar la
capacidad del curatelado en las actuaciones concretas señaladas en la sentencia,
o, en defecto de que la sentencia las especifique, en los actos para los que el tutor
necesita autorización judicial. No puede servir para ejercer una vigilancia y
cuidado general sobre el curatelado.

Es una institución que suele utilizarse, en lo que a las personas con discapacidad
se refiere, para la protección de aquéllas con una deficiencia mental leve.

La principal diferencia entre tutela y curatela se encuentra en la capacidad de la


persona. Mientras que la que está sujeta a tutela carece de capacidad y, por lo
tanto, necesita una representación, el sometido a curatela es capaz, y sólo
requiere un complemento de capacidad.

El historial médico determinará si dicha persona está afectada o no por una


incapacidad total y permanente que limita su capacidad para regir su persona y
administrar sus bienes (y entonces estaríamos hablando de tutela), o, por el
contrario, sólo requiere de la adopción de una serie de medidas que
complementen la capacidad para que pueda realizar determinados actos (en cuyo
caso se trataría de curatela).

114
2.5.9 Emanación de la Mayoría de Edad

La emancipación es un concepto jurídico cuya acción implica que un menor de


edad se libera de la tutela o la patria potestad que ejercen sobre él sus padres.
Todo esto con el fin de que él pueda administrar sus bienes y ejercer su
autonomía personal.

La emancipación, según la ley

En México, una persona alcanza la mayoría de edad a los 18 años. Sin embargo,
es posible que se emancipe a partir de los 16. Debe reclamar que su integridad y
sus derechos, como menor de edad, han sido descuidados por parte de sus
padres o sus tutores.

En atención a lo anterior, el menor puede asistir a una corte judicial para hacer la
solicitud de emancipación. Si dicha solicitud procede o no, será decisión del juez.

Condiciones de la emancipación

Cuando un menor se emancipa o se libera de la tutela de sus padres, puede


disponer de sus bienes. No obstante, hay ciertas limitantes para dicha disposición
hasta que cumpla los 18 años. El artículo 643 del Código Civil Federal lo expone
de la siguiente manera:

El emancipado tiene la libre administración de sus bienes, pero siempre necesita


durante su menor edad:

115
I. De la autorización judicial para la enajenación, el gravamen o la hipoteca de
bienes raíces.

II. De un tutor para negocios judiciales.

Artículo 643 del Código Civil Federal

Algunas limitaciones que derivan de esta norma para el menor son:

No puede solicitar créditos bancarios.

No puede solicitar préstamos.

No puede tramitar documentos relacionados con inmuebles.

No puede administrar, individualmente, establecimientos comerciales.

No puede hacer intercambios de objetos de gran valor por compra y venta.

Motivos para solicitar la emancipación

Un adolescente, a partir de sus 16 años, puede solicitar su emancipación


alegando los siguientes motivos:

Sus padres o tutores no son responsables económicamente.

Se siente maltratado psíquica o físicamente por parte de sus representantes


legales.

Ya la tiene o pronto cumplirá la mayoría de edad.

Desea cumplir con el servicio militar.

Por matrimonio. Solo es aplicable en algunos Estados de la República mexicana.

116
En 2019 quedaron derogados los artículos del Código Civil para que un menor de
edad no pueda emanciparse por matrimonio. Esto se debe a que, en la ley que
protege a los menores de edad, se considera una interrupción de la infancia el
contrato matrimonial.

El artículo 641 fue uno de los derogados y planteaba lo siguiente:

El matrimonio del menor de dieciocho años produce, de derecho, la emancipación.


Aunque el matrimonio se disuelva, el cónyuge emancipado, que sea menor, no
recaerá en la patria potestad.

Artículo 641 del Código Civil Federal (derogado)

Pero el Congreso, desde la capital, fue muy claro con la siguiente aclaración:

El juez del Registro Civil que autorice un matrimonio, teniendo conocimiento de


que uno o ambos contrayentes son menores de dieciocho años, de que hay
impedimento legal o de que este se ha denunciado, será castigado como lo
disponga el Código Penal, además de ser cesado de sus funciones para ejercer el
cargo.

Por otro lado, aunque un menor de edad tenga hijos o esté en espera de uno, no
es motivo suficiente para la emancipación. Debe cumplir ciertos requisitos.

Exigencias para la emancipación

Solicitar la emancipación exige ciertos requerimientos. Los pasos deben cumplirse


conforme a la ley y, para ello, se tendrán en cuenta ciertas pautas, tales como:

117
Fundamentación de que los tutores o padres fallan en la responsabilidad adquirida
en la crianza del menor de edad.

La edad del menor debe ser entre 16 y 17 años.

Debe estar en buena condición económica y mental para poder manejarse por sí
solo.

Presentar un permiso de emancipación por parte de sus representantes legales.

118
3.1 Cosas.

De acuerdo con la Declaración de los Derechos Universal de los Derechos


Humanos, la familiar tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Las personas y su familia tienen derecho a un nivel de vida adecuada que les
asegure la salud, el bienestar y la alimentación necesaria para su subsistencia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 27


establece, que las leyes locales organizaran el patrimonio familiar, determinando
sus bienes y que no estará en agramiento.

De igual forma, en el artículo 123 señala que las leyes determinarán los bienes
que constituyan el patrimonio de familia, bienes que serán inalienables, no podrán

herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios.

El patrimonio de familia puede ser constituido por el cónyuge, la cónyuge o ambos,


por el padre o la madre de familia o por ambos, por el abuelo, la abuela o ambos,
los hijos o cualquier miembro de la familia, para satisfacer esas necesidades
fundamentales de los integrantes de la familia, como habitación, alimentación,
vestido y educación.

Los bienes que integran el patrimonio de familia podrán ser la casa habitación de
la familia, bienes muebles de la casa, la parcela según el caso, muebles o
máquinas de uso comercial o industrial de cuya explotación obtenga la familia lo
indispensable para satisfacer sus necesidades de subsistencia y cuyo valor no
exceda el monto establecido por la legislación de la entidad federativa aplicable al
caso concreto.

Los bienes que integran el patrimonio de familia son libres de gravámenes e


impuestos, inalienables, intransmisibles e inembargables. El patrimonio de familia
no puede constituirse en fraude de los derechos de acreedores.

119
3.1.1 Definición de Cosas.

La RAE, Real Academia Española, alude a aquella que tiene entidad, sin importar
si se trata de algo artificial natural, abstracto o concreto.

Generalmente, la idea de cosas alude a algo inanimado, carente de vida. Los


objetos, en este sentido, son cosas: los muebles, los automóviles, los aparatos
electrónicos, las casas, etc. Por el contrario, las personas, los animales, las
plantas y el resto de los seres vivos no lo son.

Si bien por definición no debemos incluir a los seres vivos en el conjunto de las
cosas, sí es posible calificar a alguien de este modo para expresar desagrado con
respecto a su forma de ser o a su aspecto físico. Esto se usa en el habla cotidiana,
en conversaciones o discusiones informales, y se considera un insulto. También
se llama cosa a una cuestión o un asunto.

En el ámbito del derecho, una cosa es un objeto de una relación jurídica cuyo
sujeto son una o más personas. Las obligaciones, los derechos y los bienes son
cosas a nivel jurídico.

Un hombre puede ser titular del derecho de propiedad de una cosa, como una
motocicleta o un departamento (apartamento). Se puede distinguir entre cosas
muebles, cosas inmuebles, cosas comerciables, cosas no comerciables, cosas
fungibles y cosas no fungibles.

120
3.1.2 Bienes Muebles.

Un bien mueble se trata de una propiedad o derecho que puede ser transportado o
transferido. Puede tratarse de activos tangibles o intangibles. De forma general,
está regulado por la legislación civil.

Los que son muebles por su naturaleza poseen la capacidad de moverse por sí
mismos o con ayuda de una fuerza externa. Un ejemplo de mueble por naturaleza
es un tráiler, ya que posee mecanismos que le permiten transportarse.

Los bienes tangibles son los activos que tienen forma y contorno definidos. Razón
por la que pueden ser manipulados, transportados y percibidos. Un ejemplo de un
bien mueble tangible es un cuadro o pintura que ha sido heredada. También los
libros pueden ser considerados tangibles.

Cuando se habla de bienes intangibles se refiere a derechos y obligaciones que


pueden ser transferidos de una persona a otra. También pueden derivarse de un
contrato o de una licencia.

Un ejemplo de bienes muebles fungibles es el dinero. Puede cambiarse una pieza


por varias de distinta denominación que equivalgan al mismo monto. En un
contrato de mutuo puede prestarse cierta cantidad de dinero. Esta puede
reintegrarse en piezas diferentes a las que se prestaron o en diversa modalidad
(efectivo, cheque, transferencia).

La fungibilidad se refiere a la posibilidad de sustituir un bien por otro de la misma


naturaleza sin alterar el orden jurídico. Consiste en reemplazar un bien por otro
igual.

Como bienes no fungibles puede citarse a un vehículo. Si se alquila una unidad se


tiene la obligación de devolver la misma en el plazo indicado. De no hacerlo se
corre el riesgo de penalizaciones marcadas en el contrato.

121
3.1.3 Bienes Inmuebles.

Un bien inmueble es un tipo de propiedad que se mantiene vinculado o unido a la


tierra y las estructuras permanentes que están adheridas a ella. También se les
suele llamar "bienes raíces" o "bienes inmobiliarios". Esta categoría engloba una
variedad de activos, que van desde terrenos hasta construcciones destinadas a
uso residencial o comercial, como edificios, viviendas y cualquier otra obra de
carácter permanente.

Inmovilidad: están arraigados en un lugar específico.

Permanencia: tienen una existencia más duradera en comparación con muchos


bienes muebles.

Elementos naturales y artificiales: abarcan la tierra y cualquier mejora o


construcción permanente en ella.

Derechos de propiedad: puede conllevar derecho a poseer, utilizar, arrendar,


vender o transferir la propiedad.

3.1.4 Bienes Mostrencos.

Un bien mostrenco es un tipo de bien que está abandonado y no es posible


localizar a su propietario. La normativa de cada país establece a quién pertenece
cada bien en función de unas determinadas circunstancias.

Pues bien, este tipo de bienes, ya sean muebles o inmuebles, que son
abandonados o que directamente es imposible localizar a su propietario, son los
conocidos como bienes mostrencos.

122
Viviendas.

Vehículos.

Tesoros. En este caso, suele haber una regulación que marca las pautas a seguir
si alguien encuentra un tesoro.

Animales del monte que puedan ser cazados.

3.1.5 Bienes Vacantes.

Son aquellos bienes inmuebles sobre los cuales se ejerció la propiedad privada,
pero que aparecen en el momento sin dueño aparente o conocido. (Velásquez
Jaramillo, Luis: 80) Artículo 706 Código Civil.

El abandono debe tener carácter involuntario, pues de ser consciente y voluntario,


cualquier persona podría apropiarse del bien. Sin embargo, si aparece el dueño de
una cosa que se ha considerado vacante antes de que la entidad estatal la haya
enajenado, le será restituida, pagando las expensas de aprehensión, conservación
y demás que incidieron y lo que por la ley correspondiere al que encontró o
denunció la cosa vacante; pero enajenada ésta, se considera irrevocablemente
perdida para el dueño.

123
3.2 Derechos Reales.

Los derechos reales son aquellos que están relacionados directamente con una
cosa, permitiendo a su titular ejercer un poder directo sobre ella. Por ejemplo, el
derecho de propiedad es un derecho real que otorga a su titular la facultad de
usar, disfrutar y disponer de un bien de manera exclusiva y absoluta, dentro de los
límites establecidos por la ley.

Otros derechos reales incluyen el usufructo, que permite a una persona disfrutar
de los beneficios de un bien ajeno sin ser su propietario; la servidumbre, que
implica el derecho de pasar o mantener ciertas construcciones sobre un terreno
ajeno; y la prenda, que garantiza el cumplimiento de una obligación con un bien
mueble.

Estos derechos reales están regulados por el derecho civil y suelen estar sujetos a
formalidades específicas para su constitución y transmisión.

3.2.1 De la Propiedad.

Los derechos reales de la propiedad se refieren a los poderes y facultades que


tiene una persona sobre un bien inmueble, como una casa o un terreno. Estos
derechos incluyen, por ejemplo, el derecho de dominio, que es el más amplio y
completo sobre un bien, permitiendo usarlo, disfrutarlo y disponer de él de manera
exclusiva y absoluta dentro de los límites establecidos por la ley.

También están el usufructo, que otorga el derecho a disfrutar de los beneficios de


un bien ajeno sin ser su propietario; la servidumbre, que implica ciertas
limitaciones o ventajas en el uso de un predio en beneficio de otro; y la hipoteca,
que garantiza el cumplimiento de una obligación con un bien inmueble.

124
Estos derechos reales otorgan a sus titulares un poder directo e inmediato sobre la
cosa, con una protección legal específica.

3.2.2 Derechos Reales de Goce o Disfrute.

Son los derechos que permiten a una o varias personas el goce o disfrute de un
bien del que no son propietarios. Se diferencia entre: usufructo, derecho de uso y
habitación, servidumbres o derecho de superficie, entre otros

El derecho de los bienes constituye el soporte jurídico de una serie de problemas


político- económicos que conciernen de una manera directa a la sociedad. En
nuestro sistema de derecho se ha hecho valer el interés general en torno a la
propiedad, y en atención al mismo se estructura su destino y utilización. El
problema estriba, en crear una clasificación en función a quiénes sean y deban ser
los beneficiarios reales del control administrativo, y de la función social de los
bienes y los beneficiarios de las cargas y obligaciones de esas propiedades y
titularidades reales vinculadas.

[Link] Usufructo

El usufructo es un derecho real que otorga a una persona (llamada usufructuario)


el derecho a disfrutar de los beneficios y utilidades de un bien ajeno, manteniendo
la propiedad del mismo en otra persona (llamada nudo propietario). Este derecho
puede recaer sobre bienes muebles o inmuebles.

125
El usufructuario tiene el derecho de usar y disfrutar del bien, así como de percibir
sus frutos y rentas, siempre y cuando no altere la sustancia del bien. Sin embargo,
el usufructuario no puede disponer del bien de manera definitiva, ya que la
propiedad sigue perteneciendo al nudo propietario.

Este derecho puede surgir por voluntad de las partes o por disposición de la ley, y
su duración puede ser determinada por un plazo específico o hasta que se cumpla
cierta condición. Al finalizar el usufructo, el bien vuelve a la plena propiedad del
nudo propietario.

[Link] Uso

Los derechos reales de uso se refieren a la facultad que tiene una persona para
utilizar un bien ajeno, sin ser su propietario. Este derecho puede recaer sobre
bienes muebles o inmuebles y otorga al titular la posibilidad de hacer uso de un
bien de acuerdo con ciertas limitaciones establecidas por la ley o por el acuerdo
entre las partes.

El derecho real de uso puede ser temporal o vitalicio, y puede estar sujeto a
condiciones específicas, como el mantenimiento del bien en buen estado o la
prohibición de realizar ciertas actividades en él. A diferencia del usufructo, el titular
del derecho real de uso no tiene derecho a percibir los frutos o beneficios
económicos que genere el bien, sino simplemente a utilizarlo de acuerdo con los
términos establecidos.

126
[Link] Habitación.

El derecho de habitación es aquel derecho real que otorga a su titular el derecho a


ocupar en un inmueble la parte necesaria para él y su familia, con la finalidad de
satisfacer sus necesidades de vivienda.

Por su naturaleza, sólo puede recaer sobre un bien raíz y, al igual que en el
derecho de uso, los derechos y obligaciones se regulan por lo dispuesto en el
título constitutivo y, a falta de este, por lo que establezca la legislación que lo
regule.

Únicamente pueden ser titulares del derecho de habitación la persona humana y


no puede ser objeto de enajenación o arrendamiento.

Los derechos reales de habitación son aquellos que otorgan a una persona el
derecho a habitar y utilizar una vivienda o parte de ella, sin tener la condición de
propietario. Este derecho puede ser vitalicio o temporal, y está diseñado para
garantizar a una persona el derecho a residir en un inmueble durante un período
específico o por el resto de su vida.

El titular de este derecho, llamado "usufructuario de habitación", tiene el derecho


legal de habitar la vivienda, así como de hacer uso de las comodidades asociadas
a ella. Este tipo de derecho real es común en situaciones donde una persona
mayor cede la propiedad de su vivienda a sus herederos, pero se reserva el
derecho vitalicio a residir en la misma.

Es importante destacar que el usufructuario de habitación no puede alquilar ni


ceder su derecho a terceros sin el consentimiento del propietario. Además, al
fallecer el usufructuario, el derecho real de habitación se extingue y la propiedad
vuelve al pleno dominio del propietario.

127
[Link] De las Servidumbres

La servidumbre es un derecho real que impone un gravamen a un bien inmueble


(sirviente) en provecho de otro inmueble (dominante) de otro dueño y que limita el
dominio del predio sirviente.

La servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de


otro perteneciente a distinto dueño.

El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre, se llama predio


dominante; el que la sufre, predio sirviente.

Artículo 1057 del Código Civil Federal

Es decir, servidumbre significa una especie de afectación de un inmueble sobre


otro. Esto no equivale a que el dueño del inmueble sirviente deje de disfrutar
libremente de su bien, pero este si recibe afectaciones o limitaciones.

No hacer y tolerar

Un ejemplo de servidumbre puede ser la instalación de una cable o tubería de una


propiedad que debe pasar por otra propiedad privada para funcionar.

El artículo 1058 del Código Civil Federal dice que la servidumbre consiste en no
hacer o en tolerar. Esto quiere decir que el dueño del inmueble afectado no debe
intervenir y si aceptar las modificaciones provocadas por la servidumbre.

128
La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Para que al dueño del predio
sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho, es necesario que esté
expresamente determinado por la ley, o en el acto en que se constituyó la
servidumbre.

Artículo 1058 del Código Civil Federal

Es decir, lo regulado no equivale a que se puedan hacer modificaciones a


propiedades ajenas sin control. El mencionado artículo 1058 también especifica
que para que pueda exigirse la servidumbre al dueño del inmueble afectado, es
necesario que el hecho esté expresamente determinado por la ley o en el acto en
que se constituyó la servidumbre. Además, la propiedad dominante debe obtener
alguna utilidad para que pueda establecerse la servidumbre.

Tipos de servidumbres en México

El artículo 1059 del Código Civil Federal mexicano dice que la servidumbre puede
ser continua o discontinua y aparentes o no aparentes.

Además, también pueden ser servidumbres legales o servidumbres voluntarias.

Las servidumbres son continuas o discontinuas; aparentes o no aparentes.

Artículo 1059 del Código Civil Federal

Lo que cada categoría significa se detalla en los artículos siguientes:

Servidumbres continuas

129
Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención de
ningún hecho del hombre.

Artículo 1060 del Código Civil Federal

Servidumbres discontinuas

Son discontinuas, aquellas cuyo uso necesita de algún hecho actual del hombre.

Artículo 1061 del Código Civil Federal

Servidumbres aparentes

Son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores, dispuestos para
su uso y aprovechamiento.

Artículo 1062 del Código Civil Federal

Servidumbres no aparentes

Son no aparentes las que no presentan signo exterior de su existencia.

Artículo 1063 del Código Civil Federal

Servidumbres legales

Servidumbre legal es la establecida por la ley, teniendo en cuenta la situación de


los predios y en vista de la utilidad pública y privada conjuntamente.

Artículo 1068 del Código Civil Federal

Servidumbres voluntarias

130
El propietario de una finca o heredad puede establecer en ella cuantas
servidumbres tenga por conveniente, y en el modo y forma que mejor le parezca,
siempre que no contravenga las leyes, ni perjudique derechos de tercero.

Artículo 1109 del Código Civil Federal

Características de la servidumbre

La ley mexicana establece que la servidumbre es inseparable del bien inmueble al


que activa o pasivamente pertenecen. Así lo dice el artículo 1064 del Código Civil
Federal. Por lo tanto, las limitaciones o modificaciones de la propiedad no pueden
moverse para que dejen de ser parte de ella.

Las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente


pertenecen.

Artículo 1064 del Código Civil Federal

El artículo 1065 dice que la servidumbre persiste hasta que legalmente sea
extinta. No importa si el inmueble cambia de dueño, el nuevo propietario debe
aceptar la servidumbre preestablecida. En congruencia con lo anterior, el nuevo
dueño tampoco puede modificar las características de la servidumbre, esta
continúa de acuerdo a como estaba ya sea pasiva o activamente.

Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa, ya activa, ya


pasivamente, en el predio u objeto en que estaba constituida, hasta que
legalmente se extinga.

131
3.2.3 Derechos Reales de Garantía

Los derechos reales de garantía otorgan a su titular un poder real sobre una cosa
ajena, como garantía del cumplimiento de una obligación, de tal forma que, si ésta
se incumple, puede el acreedor solicitar la venta en pública subasta de la cosa
gravada y cobrarse la deuda con el importe obtenido.

Este derecho es oponible y preferente a cualesquiera otros acreedores. En el caso


de inmuebles la preferencia se pospone por Ley al crédito de la Administración por
los impuestos que gravan la propiedad urbana contribución urbana; transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados; los gastos tos de la propiedad
horizontal por la anualidad corriente y la vencida; y la prima de los seguros sobre
los propios bienes de los dos últimos años.

La preferencia frente a cualesquiera otros acreedores sólo se obtiene si el derecho


está inscrito en el Registro de la Propiedad.

Los derechos reales de garantía regulados en nuestro Derecho son tres:

Prenda.

Hipoteca.

Anticresis.

132
[Link] Fianza

Artículo 2794

La fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a


pagar por el deudor, si éste no lo hace.

Artículo 2795

La fianza puede ser legal, judicial, convencional, gratuita o a título oneroso.

Artículo 2796

La fianza puede constituirse no sólo en favor del deudor principal, sino en el del
fiador, ya sea que uno u otro, en su respectivo caso, consienta en la garantía, ya
sea que la ignore, ya sea que la contradiga.

Artículo 2797

La fianza no puede existir sin una obligación válida.

Puede, no obstante, recaer sobre una obligación cuya nulidad pueda ser
reclamada a virtud de una excepción puramente personal del obligado.

Artículo 2798

Puede también prestarse fianza en garantía de deudas futuras, cuyo importe no


sea aún conocido; pero no se podrá reclamar contra el fiador hasta que la deuda
sea líquida.

133
Artículo 2799

El fiador puede obligarse a menos y no a más que el deudor principal. Si se


hubiere obligado a más, se reducirá su obligación a los límites de la del deudor. En
caso de duda sobre si se obligó por menos o por otro tanto de la obligación
principal, se presume que se obligó por otro tanto.

Artículo 2800

Puede también obligarse el fiador a pagar una cantidad en dinero, si el deudor


principal no presta una cosa o un hecho determinado.

Artículo 2801

La responsabilidad de los herederos del fiador se rige por lo dispuesto en el


artículo 1998.

Artículo 2802

El obligado a dar fiador debe presentar persona que tenga capacidad para
obligarse y bienes suficientes para responder de la obligación que garantiza. El
fiador se entenderá sometido a la jurisdicción del juez del lugar donde ésta
obligación deba cumplirse.

Artículo 2803

En las obligaciones a plazo o de prestación periódica, el acreedor podrá exigir


fianza, aun cuando en el contrato no se haya constituido, si después de celebrado,
el deudor sufre menoscabo en sus bienes, o pretende ausentarse del lugar en que
debe hacerse el pago.

134
Artículo 2804

Si el fiador viniere a estado de insolvencia, puede el acreedor pedir otro que reúna
las cualidades exigidas por el artículo 2802.

Artículo 2805

El que debiendo dar o reemplazar el fiador, no lo presenta dentro del término que
el juez le señale, a petición de parte legítima, queda obligado al pago inmediato de
la deuda, aunque no se haya vencido el plazo de ésta.

Artículo 2806

Si la fianza fuere para garantizar la administración de bienes, cesará ésta si


aquélla no se da en el término convenido o señalado por la ley, o por el juez, salvo
los casos en que la ley disponga otra cosa.

Artículo 2807

Si la fianza importa garantía de cantidad que el deudor debe recibir, la suma se


depositará mientras se dé la fianza.

Artículo 2808

Las cartas de recomendación en que se asegure la probidad y solvencia de


alguien, no constituyen fianza.

Artículo 2809

135
Si las cartas de recomendación fuesen dadas de mala fe, afirmando falsamente la
solvencia del recomendado, el que las suscriba será responsable del daño que
sobreviniese a las personas a quienes se dirigen, por la insolvencia del
recomendado.

Artículo 2810

No tendrá lugar la responsabilidad del artículo anterior, si el que dió la carta


probase que no fue su recomendación la que condujo a tratar con su
recomendado.

Artículo 2811

Quedan sujetas a las disposiciones de este Título las fianzas otorgadas por
individuos o compañías accidentalmente en favor de determinadas personas,
siempre que no las extiendan en forma de póliza; que no las anuncien
públicamente por la prensa o por cualquiera otro medio, y que no empleen
agentes que las ofrezcan.

136
[Link] Prenda

La prenda es un derecho real de garantía que se puede constituir sobre


determinados bienes de una persona que se obliga como deudor. Mediante un
contrato de prenda, el acreedor podrá retener el bien que el deudor entrega como
garantía hasta que cumpla con la obligación pactada.

En la mayoría de los derechos nacionales, la prenda exige el desplazamiento de la


posesión de la cosa dada en prenda, pero en ciertos ordenamientos jurídicos
nacionales, como es el Derecho español, se admite la prenda sin desplazamiento,
en cuya virtud el titular del bien pignorado conserva el bien en su poder.

La función de la prenda es garantizar el cumplimiento de una obligación, es decir,


el pago de la deuda de una persona hacia otra. La prenda puede recaer sobre
bienes muebles (mercancías, obras de arte, etc.) y sobre derechos de crédito
incorporados a diferentes documentos admitidos en el tráfico jurídico (pólizas de
seguro, resguardos de depósito, warrants, títulos valores, etc.).

Además, para que este derecho real quede correctamente constituido es


necesario tanto trasladar la posesión del bien como su inscripción en el registro
público. La prenda se extingue una vez se pague la obligación, solo entonces el
deudor podrá recuperar la posesión del bien.

En el contrato de prenda intervienen dos partes:

Acreedor pignoraticio. Es la persona que solicita al deudor como condición para


realizar un préstamo y pide al deudor la entrega de un bien a modo de prenda.
Como acreedor pignoraticio se tienen tres facultades:

137
Retener el bien mueble: debe guardar el bien hasta que el deudor haga el pago
acordado.

Defender el bien mueble: está legitimado para interponer una acción


reivindicatoria, es decir, reclamar la propiedad de un bien en caso de que la posea
un tercero sin derecho legítimo.

Realización y cobro preferente: cuando el deudor no cumpla su obligación, el


acreedor puede exigir realizar el bien, es decir, venderlo mediante subasta para
saldar así la deuda con ese importe, siempre que sea igual o superior al monto
adeudado.

Deudor pignoraticio. Es la persona que se obliga al pago con el deudor y deja un


bien mueble en prenda como garantía.

138
[Link] Hipoteca

La hipoteca se refiera a la transferencia de un derecho de propiedad como


garantía para un préstamo u otra obligación. Actualmente, es el método más
común para financiar transacciones de bienes raíces. El derecho hipotecario está
principalmente regulado por el derecho consuetudinario y por las leyes de cada
estado.

El deudor hipotecario es aquel que transfiere el derecho de propiedad. El acreedor


hipotecario, comúnmente una institución financiera, es el proveedor del préstamo
u otro interés otorgado a cambio de la garantía. Normalmente, una hipoteca se
paga en cuotas que incluyen los intereses y el monto prestado. Si el deudor no
paga, se produce la ejecución de la hipoteca, que permite al acreedor hipotecario
exigir el pago inmediato del total de la deuda. Esto es posible debido a la cláusula
de aceleración hipotecaria, que hace exigible el pago de la hipoteca en su
totalidad en caso de cualquier retraso en pagos. Muchos estados regulan las
cláusulas de aceleración y permiten al deudor realizar pagos atrasados para evitar
la ejecución.

Si no se realizan los pagos una vez declarada la ejecución, se produce el embargo


de la garantía y su venta para pagar la deuda hipotecaria. El proceso de ejecución
depende de la ley del estado y de los términos de la hipoteca. Los procesos más
comunes son los procedimientos judiciales (ejecución hipotecaria judicial) y la
concesión al acreedor de la facultad para vender la propiedad (ejecución
hipotecaria a través de un poder de venta).

Existen tres teorías sobre quién posee el título de la propiedad hipotecada. El


acreedor hipotecario tiene el título de la garantía (title theory). En la mayoría de los

139
estados, sin embargo, el título permanece con el deudor hipotecario, a menos que
se ejecute la propiedad hipotecada (lien theory). El deudor hipotecario posee el
título de la propiedad hasta que se produce el incumplimiento del pago de la
hipoteca y el título pasa al acreedor hipotecario (intermediate theory).

El deudor hipotecario y el acreedor hipotecario generalmente pueden transferir los


derechos sobre la hipoteca. En algunos estados, cuando el comprador de una
propiedad hipotecada no se hace cargo explícitamente de la hipoteca, se infiere la
transferencia. Algunas hipotecas tienen cláusulas para evitar la transferencia de
hipotecas: una cláusula que exige el pago del crédito hipotecario para poder
efectuar la venta del bien hipotecado (due-on sale) y una cláusula que impide
gravar el bien hipotecado (due-on-encumbrance). Estas cláusulas permiten la
aceleración de la hipoteca.

En 1982, el Congreso aprobó la ley Garn-St Germain Depository Institutions Act


de1982 y las cláusulas adquirieron validez a nivel nacional.

Si además de la hipoteca ejecutada existe otro derecho de retención sobre la


propiedad, entonces la ley estatal establece la prioridad de los acreedores sobre la
propiedad. Por ejemplo, el Artículo 9 del Uniform Commercial Code (UCC, por sus
siglas en inglés) regula los conflictos entre hipotecas constituidas sobre bienes
inmuebles y los derechos de retención de los elementos fijos. Las hipotecas que
son instrumentos negociables están reguladas por el Artículo 3 del UCC.

140
3.3 La Posesión

El derecho de posesión suele ser confundido con el derecho de propiedad, no son


lo mismo. El derecho de propiedad es el derecho que tiene una persona de gozar
y disponer de sus bienes. La posesión es el poder de hecho que una persona
tiene sobre un bien o sobre un derecho y realiza actos materiales que manifiestan
las facultades que ese bien o derecho confieren.

La confusión entre propiedad y posesión se da en virtud de que ambos derechos


presentan ciertas similitudes, como que el derecho de posesión puede tenerse
sobre bienes que son susceptibles de apropiación, es decir sobre todos aquellos
bienes que no se encuentren excluidos del comercio, siendo estos bienes
muebles, como automóviles, joyas, obras de arte, o bienes inmuebles como
terrenos, casas, o derechos reales. Además, la propiedad puede adquirirse
mediante la posesión por el transcurso del tiempo y con las condiciones
establecidas en la ley. En realidad, propiedad y posesión son distintos, pero están
estrechamente relacionadas. Ambas se encuentran reguladas por el Código Civil
Federal y Códigos Civiles de las entidades federativas, y las acciones relativas a
las mismas se encuentran reguladas por el Código Federal de Procedimientos
Civiles o Códigos Procesales de las entidades federativas que resulten aplicables
según sea el caso.

La posesión puede ser originaria o derivada. En el caso de que una persona


adquiera la posesión de una cosa en virtud de un contrato de compraventa, por
ejemplo, se dice que es poseedor originario y podrá gozar, disfrutar y disponer de
la cosa pudiendo incluso enajenarla o gravarla.

Cuando una persona adquiere la posesión de una cosa en virtud de un contrato de


arrendamiento, por ejemplo, se dice que es un poseedor derivado y podrá gozar y
disfrutar de la cosa, pero no podrá enajenarla o gravarla.

141
Una persona puede ser poseedor mediante un título esto es, mediante un acto
jurídico que le de origen y puede hacerlo de buena o mala fe. Por ejemplo, una
persona puede poseer un terreno en virtud de un contrato de arrendamiento, en
este caso es un poseedor de buena fe, sin embargo, si el contrato de
arrendamiento se encuentra viciado y el arrendatario lo sabía y no dijo nada,
entonces será poseedor de mala fe.

La posesión también puede adquirirse como consecuencia de un hecho o acto


violento, de un delito, como por ejemplo a través del delito de robo de un bien
mueble o del despojo de un bien inmueble.

El derecho de posesión es un derecho real. Además, la posesión entra bajo


protección constitucional y civil. El poseedor tiene la facultad de conservar el bien
hasta en tanto otro demuestre ante órganos jurisdiccionales que tiene mejor
derecho para poseer.

En México el derecho de posesión es elevado a la categoría de garantía


constitucional de tal forma que los particulares no podrán ser privados de este
derecho de forma arbitraria.

Un poseedor puede ser privado de la posesión en virtud de la comisión de delitos


como el robo, el despojo, entre otros.

Las personas suelen tener dudas relacionadas con el derecho de posesión, toda
vez que en algunas ocasiones por desconocimiento suelen considerarse
propietarios de los bienes que simplemente poseen y van más allá de las
facultades que tienen en virtud de su derecho posesorio, o, por el contrario, se
abstienen de realizar determinados actos respecto del bien objeto de posesión por
considerar que no pueden realizarlos. También las personas desconocen las vías
o medios legales para recuperar la posesión, reclamar indemnizaciones, o incluso
pasar del derecho de posesión de un bien a adquirir el derecho de propiedad del
mismo por medio de la figura de la usucapión.

142
4.1 Sucesión

Cuando una persona fallece, el derecho sucesorio es el marco legal en el que se


basan las herencias y los testamentos. Así pues, esta área del derecho es
fundamental para garantizar una adecuada distribución de los bienes de una
persona fallecida y evitar conflictos entre los posibles herederos.

El derecho sucesorio es una rama del derecho civil que regula la transmisión de
los bienes y los activos de una persona fallecida hacia sus herederos y legatarios,
así como los derechos y las obligaciones entre las partes implicadas. El principal
objetivo de esta área del derecho es determinar quiénes son los herederos y
legatarios de una persona fallecida y cómo se distribuirán sus bienes.

En derecho sucesorio, los derechos hacen referencia a la transmisión de la


propiedad, el pago de deudas pendientes y la distribución de los bienes entre los
herederos. De esta manera, el derecho sucesorio establece la forma en que se
distribuirán los bienes de una persona, a quién se le darán, y qué derechos
tendrán los herederos sobre los bienes. Asimismo, establece también los
requisitos para la elaboración de testamentos y la forma en que se deben cumplir
los deseos de una persona después de su muerte.

Aunque los términos “herencia” y “sucesión” a menudo se usan para referirse a la


misma situación, tienen significados diferentes:

La herencia se refiere al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que una


persona deja al fallecer. Se trata de todo el patrimonio que pasará a ser de la
persona hereditaria. Aquí puedes descubrir cómo se calcula el caudal hereditario.

La sucesión, en cambio, hace referencia al proceso que conlleva transmitir los


bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos y
legatarios.

143
4.2 De las Formas de Sucesión

Existen dos tipos de sucesiones: la sucesión intestada y la sucesión testamentada.


La diferencia entre ambas reside en la regulación de estas. Cuando existe un
testamento, el causante ha expresado el deseo de sucesión. En cambio, hablamos
de una sucesión intestada cuando no se ha hecho testamento o se ha decretado
como nulo. A continuación, analizamos sus diferencias y características.

El testamento

Cuando existe un testamento, esto hace que el reparto de la herencia se otorgue


dependiendo del deseo de la persona que ha redactado dicho testamento. En
nuestro post encontrarás las claves para tramitar la declaración de herederos.
Aquí viene especificado quién y en cuál proporción se repartirán los bienes del
causante. Existe una limitación, ya que si existen herederos legítimos siempre
tendrán derecho a una parte, salvo que haya sido desheredado y tipificado por la
Ley.

Cuando no existe o no se otorga dicho testamento, estamos delante de una


sucesión intestada. En este caso, debemos presentarnos ante un notario para
tramitar un expediente de declaración de herederos. Este tipo de gestión no solo la
podremos efectuar si no existe testamento, sino también cuando dicho documento
se identifica como nulo o cuando hay una renuncia por parte de los herederos.

Este tipo de sucesiones, cuando no existe un documento testamentario, quien


regula el derecho de sucesión es la Ley. Al no existir una voluntad del causante, al
menos por escrito, la regulación de los herederos debe hacerse de forma legal. Se
utiliza el grado de parentesco con el causante, de este modo, existe una

144
regulación democratizada. Si existe una ausencia de familiares o allegados al
causante, pasarán a ser beneficiarios las Comunidades Autónomas o el Estado.

4.2.1 Sucesión Testamentaria

La sucesión testamentaria es el procedimiento legal mediante el cual los bienes y


activos de un individuo fallecido, conocido como el testador o testadora, son
repartidos de acuerdo con sus deseos expresados en un documento denominado
testamento. Este escrito es redactado por el testador en vida y detalla la manera
en que desea que se distribuyan sus propiedades y activos tras su fallecimiento.

El testador puede seleccionar a uno o varios herederos o legatarios para recibir


bienes específicos o porcentajes de su patrimonio. Además, puede designar a un
albacea, cuya responsabilidad es garantizar la correcta ejecución de las
disposiciones testamentarias.

El testamento y la regulación de la sucesión testamentaria en México

En México, la sucesión testamentaria se rige por el Código Civil Federal. Según el


artículo 1295, el testamento es un acto personalísimo, lo que significa que es
único para cada individuo y refleja sus deseos personales. También destaca que
es revocable, lo que implica que el testador tiene el derecho de cambiar o anular el
testamento en cualquier momento antes de su fallecimiento. Igualmente se incide
en que es un acto libre, indicando que la elaboración del testamento está sujeta a
la voluntad autónoma del testador, sin presiones externas.

Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona


capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para
después de su muerte.

145
Artículo 1295 del Código Civil

Por otro lado, el artículo 1296 prohíbe que dos o más personas realicen
testamentos conjuntos, ya sea en beneficio mutuo o para favorecer a un tercero y
previene conflictos de interés y confusiones durante la distribución de bienes.

No pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya en provecho


recíproco, ya en favor de un tercero.

Artículo 1296 del Código Civil

Asimismo, el artículo 1297 establece que el nombramiento de herederos o


legatarios y la asignación de cantidades correspondientes no pueden estar a la
discreción de un tercero. Esto asegura que el testador mantenga un control directo
sobre la disposición de sus bienes y derechos después de su fallecimiento.

Ni la subsistencia del nombramiento del heredero o de los legatarios, ni la


designación de las cantidades que a ellos correspondan, pueden dejarse al arbitrio
de un tercero.

Artículo 1297 del Código Civil

Los herederos en la sucesión testamentaria

El artículo 1313 del Código Civil Federal de México establece las condiciones de
capacidad para heredar. Según este artículo, todos los ciudadanos, sin importar su

146
edad, tienen capacidad para heredar, y esta capacidad no puede ser privada de
manera absoluta. Sin embargo, se enumeran diversas circunstancias en las cuales
ciertas personas o bienes pueden perder esa capacidad, como la falta de
personalidad, la comisión de un delito, la presunción de influencia contraria a la
libertad del testador o a la verdad/integridad del testamento, entre otras.

Todos los habitantes del Distrito Federal de cualquier edad que sean, tienen
capacidad para heredar, y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto;
pero con relación a ciertas personas y a determinados bienes, pueden perderla
por alguna de las causas siguientes:

1. Falta de personalidad;

2. Delito;

3. Presunción de influencia contraria a la libertad del testador, o a la verdad o


integridad del testamento;

4. Falta de reciprocidad internacional;

5. Utilidad pública;

6. Renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento.

Artículo 1313 del Código Civil

147
Por otro lado, el artículo 1334 establece que para que un heredero pueda suceder,
es suficiente con que sea capaz en el momento de la muerte del autor de la
herencia. Junto a ello, el artículo 1335 establece que, si la institución de heredero
es condicional, se requerirá que el heredero sea capaz en el momento en que se
cumpla la condición especificada en el testamento.

El papel del albacea en la sucesión testamentaria

El albacea es un actor importante en la sucesión testamentaria en México. El


artículo 1681 permite al testador designar uno o más albaceas en su testamento.

El testador puede nombrar uno o más albaceas.

Artículo 1681 del Código Civil

Por otro lado, el artículo 1695 aclara que el cargo de albacea es voluntario, pero
cuando se acepta es obligatorio.

Finalmente, el artículo 1706 enumera las obligaciones del albacea, que incluyen
presentar el testamento, asegurar los bienes de la herencia, formar inventarios,
administrar los bienes, realizar la partición y adjudicación de bienes entre
herederos y legatarios, entre otras.

148
[Link] De la Forma de los Testamentos

Los testamentos pueden ser ordinarios o especiales.

Son testamentos ordinarios:

Testamento Público Abierto: es aquel en el que el testador manifiesta su voluntad


ante Notario Público y ante testigos.

Testamento Público Cerrado: es el que puede ser escrito por el testador o por otra
persona a su ruego y en papel común. El testamento deberá estar cerrado y
sellado y presentado al notario en presencia de testigos.

Testamento Público Simplificado: es aquel que se otorga ante Notario Público


respecto de un inmueble destinado o que se destinará a vivienda por el adquirente
de acuerdo a la ley.

Testamento Ológrafo: es aquel escrito de puño y letra de testador, en sobre


cerrado y lacrado por el propio testador con la leyenda: “Dentro de este sobre se
contiene mi testamento”, y deberá ser presentado y depositado en el Archivo
General de Notarías o en el Registro Público según lo disponga la legislación de la
entidad federativa de que se trate.

Son testamentos especiales:

Testamento Privado: La ley autoriza que el testamento sea privado cuando:

El testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave que no le dé


tiempo para que concurra Notario a hacer el testamento.

No haya Notario en la población o el Juez actúe por receptoría.

149
Haya Notario o Juez en la población, pero sea imposible que concurran al
otorgamiento del testamento.

Los militares o asimilados del ejército entren en campaña o se encuentren


prisioneros de guerra.

Algunos códigos civiles de las entidades federativas agregan que estará permitido
el testamento privado cuando:

El testador se encuentre en una población incomunicada por razón de epidemia,


aunque él no se halle atacado de ésta.

El testador se encuentre en una plaza sitiada o incomunicada por cualquier causa


temporal y de fuerza mayor.

Testamento Militar: es el otorgado por escrito en pliego cerrado o de palabra ante


dos testigos por un militar o asimilado del ejército al entrar en acción de guerra o
estando herido sobre el campo de batalla.

Testamento Marítimo: es aquel que otorgan por escrito quienes se encuentran en


alta mar, a bordo de navíos de la Marina Nacional ya sea de guerra o mercantes,
ante dos testigos y del Capitán del navío.

Testamento Hecho en País Extranjero: es el otorgado en el extranjero, cuando


hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en el que se otorgó. Los
Códigos Civiles de las entidades federativas establecen que surtirán efectos en la
entidad federativa de que se trate.

150
[Link] Testamento Publico Abierto

Artículo 1511

Testamento público abierto es el que se otorga ante notario, de conformidad con


las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 1512

El testador expresará de modo claro y terminante su voluntad al notario. El notario


redactará por escrito las cláusulas del testamento, sujetándose estrictamente a la
voluntad del testador y las leerá en voz alta para que éste manifieste si está
conforme. Si lo estuviere, firmarán la escritura el testador, el notario y, en su caso,
los testigos y el intérprete, asentándose el lugar, año, mes, día y hora en que
hubiere sido otorgado.

(FE DE ERRATAS AL ARTÍCULO D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 1928)

Artículo 1513

En los casos previstos en los artículos 1514, 1516 y 1517 de este Código, así
como cuando el testador o el notario lo soliciten, dos testigos deberán concurrir al
acto de otorgamiento y firmar el testamento.

Los testigos instrumentales a que se refiere este artículo podrán intervenir,


además, como testigos de conocimiento.

Artículo 1514

151
Cuando el testador declare que no sabe o no puede firmar el testamento, uno de
los testigos firmará a ruego del testador y éste imprimirá su huella digital.

Artículo 1515

(Se deroga).

(ARTÍCULO DEROGADO D.O.F. 06 DE ENERO DE 1994)

Artículo 1516

El que fuere enteramente sordo; pero que sepa leer, deberá dar lectura a su
testamento; si no supiere o no pudiere hacerlo, designará una persona que lo lea a
su nombre.

(FE DE ERRATAS AL ARTÍCULO D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 1928)

Artículo 1517

Cuando el testador sea ciego o no pueda o no sepa leer, se dará lectura al


testamento dos veces: una por el notario, como está prescrito en el artículo 1512,
y otra, en igual forma, por uno de los testigos u otra persona que el testador
designe.

(FE DE ERRATAS AL ARTÍCULO D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 1928)

Artículo 1518

152
Cuando el testador ignore el idioma del país, si puede, escribirá su testamento,
que será traducido al español por el intérprete a que se refiere el artículo 1503. La
traducción se transcribirá como testamento en el respectivo protocolo y el original,
firmado por el testador, el intérprete y el notario, se archivará en el apéndice
correspondiente del notario que intervenga en el acto.

Si el testador no puede o no sabe escribir, el intérprete escribirá el testamento que


dicte aquél y leído y aprobado por el testador, se traducirá al español por el
intérprete que debe concurrir al acto; hecha la traducción se procederá como se
dispone en el párrafo anterior.

Si el testador no puede o no sabe leer, dictará en su idioma el testamento al


intérprete. Traducido éste, se procederá como dispone el párrafo primero de este
artículo.

En este caso el intérprete podrá intervenir, además, como testigo de conocimiento.

(FE DE ERRATAS AL ARTÍCULO D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 1928)

Artículo 1519

Las formalidades expresadas en este capítulo se practicarán en un solo acto que


comenzará con la lectura del testamento y el notario dará fe de haberse llenado
aquéllas.

Artículo 1520 Faltando alguna de las referidas solemnidades, quedará el


testamento sin efecto, y el Notario será responsable de los daños y perjuicios e
incurrirá, además, en la pena de pérdida de oficio.

153
[Link] Testamento Notarial Cerrado.

El testamento cerrado es aquel que se entrega al notario en cubierta cerrada o


sellada, o bien se cierra y sella ante el notario, quien debe autorizarlo.

La finalidad del testamento cerrado es que nadie pueda conocer su contenido


antes del fallecimiento del testador.

Este tipo de testamento se regula en los artículos 706 a 715 del Código Civil.

Cualquier persona mayor de 14 años y que tenga las facultades intelectuales


necesarias podrá hacer un testamento cerrado. No obstante, existen algunas
limitaciones para hacerlo.

La persona que va a hacer un testamento cerrado debe escribir en una hoja, bien
sea a mano o imprimiendo después de haberlo redactado en medios electrónicos,
cuáles son sus últimas voluntades.

Una vez que se ha redactado un testamento cerrado, el mismo debe ser


entregado en un sobre cerrado a un notario.

Para que un testamento cerrado sea considerado válido, deben cumplirse ciertos
requisitos. Además, el artículo 707 del Código Civil especifica una serie de
solemnidades exigibles.

La apertura de un testamento cerrado se hacía anteriormente ante un juez


competente. Después de la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, 15/2015,
esta competencia la tiene el notario.

¿Qué es un testamento cerrado?

El testamento cerrado es aquel que se entrega al notario en cubierta cerrada o


sellada, o bien se cierra y sella ante el notario, quien debe autorizarlo.

154
La finalidad del testamento cerrado es que nadie pueda conocer su contenido
antes del fallecimiento del testador.

¿Dónde se regulan los testamentos cerrados?

Este tipo de testamento se regula en los artículos 706 a 715 del Código Civil.

¿Quién puede hacer un testamento cerrado?

Cualquier persona mayor de 14 años y que tenga las facultades intelectuales


necesarias podrá hacer un testamento cerrado.

No obstante, existen algunas limitaciones para hacer testamento cerrado:

Es necesario saber y poder leer.

También se requiere que, si el otorgante tiene discapacidad visual, utilice medios


mecánicos o tecnológicos con los que tenga la posibilidad de leer y escribir el
testamento.

En caso de que una persona no se pueda expresar verbalmente, pero sí escribir,


podrá otorgar testamento cumpliendo ciertos requisitos establecidos en el artículo
709 del Código Civil.

No pueden hacer testamento cerrado las personas que no sepan o no puedan


leer.

Las personas con discapacidad visual podrán otorgarlo, utilizando medios


mecánicos o tecnológicos que les permitan escribirlo y leerlo, siempre que se
observen los restantes requisitos de validez establecidos en este Código.

155
Artículo 708 del Código Civil

Las personas que no puedan expresarse verbalmente, pero sí escribir, podrán


otorgar testamento cerrado, observándose lo siguiente:

1.° El testamento ha de estar firmado por el testador. En cuanto a los demás


requisitos, se estará a lo dispuesto en el artículo 706

2.° Al hacer su presentación, el testador escribirá en la parte superior de la


cubierta, a presencia del Notario, que dentro de ella se contiene su testamento,
expresando cómo está escrito y que está firmado por él.

3.° A continuación de lo escrito por el testador se extenderá el acta de


otorgamiento, dando fe el Notario de haberse cumplido lo prevenido en el número
anterior y lo demás que se dispone en el artículo 707 en lo que sea aplicable al
caso.

Las personas con discapacidad visual, al hacer la presentación del testamento,


deberán haber expresado en la cubierta, por medios mecánicos o tecnológicos
que les permitan leer lo escrito, que dentro de ella se contiene su testamento,
expresando el medio empleado y que el testamento está firmado por ellas.

Artículo 709 del Código Civil

156
¿Cómo se hace un testamento cerrado?

La persona que va a hacer un testamento cerrado debe escribir en una hoja, bien
sea a mano o imprimiendo después de haberlo redactado en medios electrónicos,
cuáles son sus últimas voluntades, y explicar claramente cómo quiere que se
distribuyan los bienes y derechos que deje al fallecer.

Este documento debe especificar día, mes y año en que se escribió y deber ser un
escrito limpio, sin tachaduras.

En caso de que el documento incluya inevitablemente alguna tachadura,


enmienda o corrección, deberá hacerse una nota que explique la misma, de tal
manera que el testador pueda estar seguro que deben ser tomadas en cuenta.
Pero esto debe evitarse en la medida de lo posible.

El documento debe estar firmado, según como establece el artículo 706 del
Código Civil.

El testamento cerrado habrá de ser escrito.

Si lo escribiese por su puño y letra el testador pondrá al final su firma.

Si estuviese escrito por cualquier medio técnico o por otra persona a ruego del
testador, este pondrá su firma en todas sus hojas y al pie del testamento. Si el
testamento se ha redactado en soporte electrónico, deberá firmarse con una firma
electrónica reconocida.

157
Cuando el testador no sepa o no pueda firmar, lo hará a su ruego al pie y en todas
las hojas otra persona, expresando la causa de la imposibilidad.

En todo caso, antes de la firma se salvarán las palabras enmendadas, tachadas o


escritas entre renglones.

Artículo 706 del Código Civil

¿Cómo se hace testamento cerrado?

Una vez que se ha redactado un testamento cerrado, el mismo debe ser


entregado en un sobre cerrado a un notario. Redactar un testamento cerrado es
un acto absolutamente privado, ya que quien decide hacerlo así desea que su
última voluntad solo sea conocida tras su muerte, por lo que esta no debe ser
compartida con nadie antes de ese momento.

El notario levantará un acta donde dejará constancia de haber recibido el


testamento. Procederá a estampar su firma y sello en el anverso y reverso del
sobre, para asegurarse de que no será abierto sino en el momento en que
proceda, y siempre después de la muerte del otorgante.

A partir de ese momento, ese testamento queda bajo la custodia de ese notario,
quien además inscribirá en el Registro de Últimas Voluntades que se ha otorgado
ese testamento y que está bajo su custodia, para que en el momento del
fallecimiento del otorgante se conozca de su existencia.

158
También puede decidir el testador guardar bajo su custodia, o la de otra persona,
su testamento cerrado, después de entregarlo al notario y que este haya
formalizado que lo recibió y lo haya cerrado con su firma y sello. Si se hace de
esta manera, existe el riesgo de que se extravíe y no pueda ser localizado para
abrirlo tras la muerte del otorgante.

El testador podrá conservar en su poder el testamento cerrado, o encomendar su


guarda a persona de su confianza, o depositarlo en poder del Notario autorizante
para que lo guarde en su archivo.

En este último caso el Notario dará recibo al testador y hará constar en su


protocolo corriente, al margen o a continuación de la copia del acta de
otorgamiento, que queda el testamento en su poder. Si lo retirare después el
testador, firmará un recibo a continuación de dicha nota.

Artículo 711 del Código Civil

Dejarlo bajo la custodia del notario aporta mayor seguridad de su preservación y


disponibilidad para ser abierto cuando corresponda.

159
[Link] Testamento Ológrafo

Artículo 1550

Se llama testamento ológrafo al escrito de puño y letra del testador.

Los testamentos ológrafos no producirán efecto si no están depositados en el


Archivo General de Notarías en la forma dispuesta por los artículos 1553 y 1554.

Artículo 1551

Este testamento sólo podrá ser otorgado por las personas mayores de edad, y
para que sea válido, deberá estar totalmente escrito por el testador y firmado por
él, con expresión del día, mes y año en que se otorgue.

Los extranjeros podrán otorgar testamento ológrafo en su propio idioma.

Artículo 1552

Si contuviere palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, las salvará el


testador bajo su firma.

La omisión de esta formalidad por el testador, sólo afecta a la validez de las


palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, pero no al testamento mismo.

Artículo 1553

160
El testador hará por duplicado su testamento ológrafo e imprimirá en cada
ejemplar su huella digital. El original dentro de un sobre cerrado y lacrado, será
depositado en el Archivo General de Notarías, y el duplicado también cerrado en
un sobre lacrado y con la nota en la cubierta a que se refiere el artículo 1555, será
devuelto al testador. Este podrá poner en los sobres que contengan los
testamentos, los sellos, señales o marcas que estime necesarios para evitar
violaciones.

(FE DE ERRATAS AL ARTÍCULO D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 1928)

Artículo 1554

El depósito en el Archivo General de Notarías se hará personalmente por el


testador quien, si no es conocido del encargado de la oficina, debe presentar dos
testigos que lo identifiquen. En el sobre que contenga el testamento original, el
testador de su puño y letra pondrá la siguiente nota: dentro de este sobre se
contiene mi testamento. A continuación, se expresará el lugar y la fecha en que se
hace el depósito. La nota será firmada por el testador y por el encargado de la
oficina. En caso de que intervengan testigos de identificación, también firmarán.

Artículo 1555

En el sobre cerrado que contenga el duplicado del testamento ológrafo se pondrá


la siguiente constancia extendida por el encargado de la oficina: Recibí el pliego
cerrado que el señor afirma contiene original su testamento ológrafo, del cual,
según afirmación del mismo señor, existe dentro de este sobre un duplicado. Se
pondrá luego el lugar y la fecha en que se extiende la constancia, que será
firmada por el encargado de la oficina, poniéndose también al calce la firma del
testador y de los testigos de identificación, cuando intervengan.

161
Artículo 1556

Cuando el testador estuviere imposibilitado para hacer personalmente la entrega


de su testamento en la Oficina del Archivo General de Notarías, el encargado de
ella deberá concurrir al lugar donde aquél se encontrare, para cumplir las
formalidades del depósito.

(FE DE ERRATAS AL ARTÍCULO D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 1928)

Artículo 1557

Hecho el depósito, el encargado del Archivo General de Notarías tomará razón de


él en el libro respectivo, a fin de que el testamento pueda ser identificado, y
conservará el original bajo su directa responsabilidad hasta que proceda a hacer
su entrega al mismo testador o al juez competente.

162
Artículo 1558

En cualquier tiempo el testador tendrá derecho de retirar del Archivo General de


Notarías, personalmente o por medio de mandatario con poder especial otorgado
en escritura pública, el testamento depositado, en cuyo caso se hará constar el
retiro en un acta que firmarán el interesado o su mandatario, y el encargado de la
oficina.

Artículo 1559

El Juez ante quien se promueva un juicio sucesorio pedirá informes al encargado


del Archivo General de Notarías, acerca de si en su oficina se ha depositado algún
testamento ológrafo del autor de la sucesión, para que en caso de que así sea, se
le remita el testamento.

Artículo 1560

El que guarde en su poder el duplicado de un testamento, o cualquiera que tenga


noticia de que el autor de una sucesión ha depositado algún testamento ológrafo,
lo comunicará al Juez competente, quien pedirá al encargado del Archivo General
de Notarías en que se encuentra el testamento, que se lo remita.

Artículo 1561

Recibido el testamento, el juez examinará la cubierta que lo contiene para


cerciorarse de que no ha sido violada, hará que los testigos de identificación que
residieren en el lugar, reconozcan sus firmas y la del testador, y en presencia del
Ministerio Público, de los que se hayan presentado como interesados y de los
mencionados testigos, abrirá el sobre que contiene el testamento. Si éste llena los

163
requisitos mencionados en el artículo 1551 y queda comprobado que es el mismo
que depositó el testador, se declarará formal el testamento de éste.

Artículo 1562

Sólo cuando el original depositado haya sido destruido o robado, se tendrá como
formal testamento el duplicado, procediéndose para su apertura como se dispone
en el artículo que precede.

Artículo 1563

El testamento ológrafo quedará sin efecto cuando el original o el duplicado, en su


caso, estuvieren rotos, o el sobre que los cubre resultare abierto, o las firmas que
los autoricen aparecieren borradas, raspadas o con enmendaduras, aun cuando el
contenido del testamento no sea vicioso.

Artículo 1564

El encargado del Archivo General de Notarías no proporcionará informes acerca


del testamento ológrafo depositado en su oficina, sino al mismo testador, a los
jueces competentes que oficialmente se los pidan y a los Notarios cuando ante
ellos se tramite la sucesión.

164
[Link] Testamento Privado

Testamento Privado: La ley autoriza que el testamento sea privado cuando:

El testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave que no le de


tiempo para que concurra Notario a hacer el testamento.

No haya Notario en la población o el Juez actúe por receptoría.

Haya Notario o Juez en la población, pero sea imposible que concurran al


otorgamiento del testamento.

Los militares o asimilados del ejército entren en campaña o se encuentren


prisioneros de guerra.

Algunos códigos civiles de las entidades federativas agregan que estará permitido
el testamento privado cuando:

El testador se encuentre en una población incomunicada por razón de epidemia,


aunque él no se halle atacado de ésta.

El testador se encuentre en una plaza sitiada o incomunicada por cualquier causa


temporal y de fuerza mayor.

Artículo 1565

El testamento privado está permitido en los casos siguientes:

I. Cuando el testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave que no


dé tiempo para que concurra Notario a hacer el testamento;

II. Cuando no haya Notario en la población, o juez que actúe por receptoría;

165
III. Cuando, aunque haya Notario o juez en la población, sea imposible, o por lo
menos muy difícil, que concurran al otorgamiento del testamento;

IV. Cuando los militares o asimilados del ejército entren en campaña o se


encuentren prisioneros de guerra.

Artículo 1566

Para que en los casos enumerados en el artículo que precede pueda otorgarse
testamento privado, es necesario que al testador no le sea posible hacer
testamento ológrafo.

Artículo 1567

El testador que se encuentre en el caso de hacer testamento privado, declarará en


presencia de cinco testigos idóneos su última voluntad, que uno de ellos redactará
por escrito, si el testador no puede escribir.

Artículo 1568

No será necesario redactar por escrito el testamento, cuando ninguno de los


testigos sepa escribir y en los casos de suma urgencia.

Artículo 1569

En los casos de suma urgencia bastarán tres testigos idóneos.

Artículo 1570

166
Al otorgarse el testamento privado se observarán en su caso, las disposiciones
contenidas en los artículos del 1512 al 1519.

Artículo 1571

El testamento privado sólo surtirá sus efectos si el testador fallece de la


enfermedad o en el peligro en que se hallaba, o dentro de un mes de
desaparecida la causa que lo autorizó.

Artículo 1572

El testamento privado necesita, además, para su validez, que se haga la


declaración a que se refiere el artículo 1575, teniendo en cuenta las declaraciones
de los testigos que firmaron u oyeron, en su caso, la voluntad del testador.

Artículo 1573

La declaración a que se refiere el artículo anterior será pedida por los interesados,
inmediatamente después que supieren la muerte del testador y la forma de su
disposición.

Artículo 1574

Los testigos que concurran a un testamento privado, deberán declarar


circunstanciadamente:

I. El lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se otorgó el testamento;

II. Si reconocieron, vieron y oyeron claramente al testador;

III. El tenor de la disposición;

167
IV. Si el testador estaba en su cabal juicio y libre de cualquiera coacción;

V. El motivo por el que se otorgó el testamento privado;

VI. Si saben que el testador falleció o no de la enfermedad, o en el peligro en que


se hallaba.

Artículo 1575

Si los testigos fueron idóneos y estuvieron conformes en todas y cada una de las
circunstancias enumeradas en el artículo que precede, el juez declarará que sus
dichos son el formal testamento de la persona de quien se trate.

Artículo 1576

Si después de la muerte del testador muriese alguno de los testigos, se hará la


declaración con los restantes, con tal de que no sean menos de tres,
manifiestamente contestes, y mayores de toda excepción.

Artículo 1577

Lo dispuesto en el artículo anterior se observará también en el caso de ausencia


de alguno o algunos de los testigos, siempre que en la falta de comparecencia del
testigo no hubiere dolo.

Artículo 1578

Sabiéndose el lugar donde se hallan los testigos, serán examinados por exhorto.

168
[Link] Testamento Militar

Un testamento militar se refiere a un documento legal en el cual un integrante de


las fuerzas armadas expone sus deseos en el evento de su fallecimiento mientras
está en servicio activo, particularmente en situaciones de conflicto o guerra.

Este tipo de testamento está diseñado específicamente para aquellos en el


servicio militar que se encuentran en un mayor riesgo de enfrentar circunstancias
peligrosas. La finalidad principal de este testamento es garantizar que las últimas
voluntades y deseos del individuo sean comprendidos y respetados en caso de
que no sobreviva a una misión o combate.

Propósito

Igual que en cualquier testamento convencional, un testamento militar tiene la


función de registrar los deseos finales del individuo que lo redacta.

Por ejemplo, permite la designación de herederos y la especificación de cómo se


repartirán sus propiedades, bienes y cualquier activo que posea. También ofrece
la posibilidad de designar tutores para sus hijos u otras personas dependientes
bajo su responsabilidad.

Además de incluir directrices relacionadas con el procedimiento funerario, como la


elección entre sepultura o cremación, así como detalles sobre la ceremonia.
También puede ofrecer la oportunidad de abordar cuestiones adicionales como la
disposición de cuentas bancarias y trámites administrativos.

Especificaciones

169
En México el Código Civil Federal en su capítulo VI establece un conjunto de
regulaciones en relación con el testamento militar. Primero, en el artículo 1579 se
establece que, si un miembro del ejército o un asimilado desea hacer un
testamento en el momento de entrar en acción de guerra o cuando está herido en
el campo de batalla, puede declarar su voluntad ante dos testigos o entregarles un
documento sellado que contenga sus últimas disposiciones y esté firmado por él
mismo.

Si el militar o el asimilado del Ejército hace su disposición en el momento de entrar


en acción de guerra, o estando herido sobre el campo de batalla, bastará que
declare su voluntad ante dos testigos, o que entregue a los mismos el pliego
cerrado que contenga su última disposición, firmada de su puño y letra.

Artículo 1579 del Código Civil Federal

Esta última normativa también se aplica a los prisioneros de guerra, en caso de


que deseen hacer un testamento bajo estas circunstancias, según el artículo 1580.

Lo dispuesto en el artículo anterior se observará, en su caso, respecto de los


prisioneros de guerra.

Artículo 1580 del Código Civil Federal

Procedimientos

Los artículos 1581 y 1582 establecen el procedimiento a seguir con los


testamentos militares. El primero especifica que, si este se realizó por escrito de
acuerdo con las reglas antes mencionadas, una vez que el testador fallezca la

170
persona en cuyo poder quede el testamento debe entregarlo al jefe de la
corporación a la que pertenece.

Este jefe, a su vez, enviará el testamento a la Secretaría de la Defensa Nacional y,


finalmente, la autoridad judicial competente será la encargada de recibir y evaluar
el documento.

Los testamentos otorgados por escrito, conforme a este Capítulo, deberán ser
entregados, luego que muera el testador, por aquel en cuyo poder hubieren
quedado, al jefe de la corporación, quien lo remitirá a la Secretaría de la Defensa
Nacional, y éste a la autoridad judicial competente.

Artículo 1581 del Código Civil Federal

Por otro lado, el artículo 1582 indica el procedimiento si el testamento se realizó


de forma verbal. En este caso, los testigos deben informar de inmediato al jefe de
la corporación correspondiente. El jefe informará al Ministerio de Guerra, que a su
vez notificará a la autoridad judicial competente.

Si el testamento hubiere sido otorgado de palabra, los testigos instruirán de él


desde luego al jefe de la corporación, quien dará parte en el acto al Ministerio de
guerra, y éste a la autoridad judicial competente, a fin de que proceda teniendo en
cuenta lo dispuesto en los artículos del 1571 al 1578.

Artículo 1582 del Código Civil Federal

171
Estas acciones permitirán que se sigan los procedimientos establecidos en los
artículos del 1571 al 1578. Estos últimos son los que detallan los procedimientos y
requisitos vinculados a los testamentos privados y las declaraciones de testigos.
Por ejemplo, establecen que los testigos deben dar detalles del momento en que
se otorgó el testamento como el día, lugar y hora, además de confirmar el conocer
al testador y que este tenía capacidad mental plena.

172
[Link] Testamento Marítimo

El testamento marítimo es un tipo de testamento que se redacta a bordo de una


embarcación, ya sea militar o comercial, mientras se encuentra en pleno desarrollo
de un viaje marítimo.

Este documento sigue los principios esenciales de un testamento tradicional, al


detallar las disposiciones y deseos del testador respecto a la distribución de sus
bienes y propiedades en caso de fallecimiento. Su distintiva particularidad reside
en el contexto en el que se formaliza, lo cual impone ciertos requisitos especiales.

Requisitos del testamento marítimo

En México, los testamentos se regulan en el Código Civil Federal. El artículo 1583


establece que aquellos que se encuentren en alta mar a bordo de navíos de la
Marina Nacional, ya sean de guerra o mercantes, tienen la posibilidad de otorgar
un testamento.

Los que se encuentren en alta mar, a bordo de navíos de la Marina Nacional, sean
de guerra o mercantes, pueden testar sujetándose a las prescripciones siguientes.

Artículo 1583 del Código Civil Federal

Sin embargo, según el artículo 1584 se requieren las formalidades especificadas


en los artículos 1512 al 1519, que se refieren a claridad en la redacción, firmas de
testigos, etc. Junto a ello, el testamento marítimo debe ser redactado en presencia
de dos testigos y del Capitán del navío.

173
El testamento marítimo será escrito en presencia de dos testigos y del Capitán del
navío, y será leído, datado y firmado, como se ha dicho en los artículos 1512 al
1519; pero en todo caso deberán firmar el Capitán y los dos testigos.

Artículo 1584 del Código Civil Federal

El artículo 1585 establece que, si el Capitán de la embarcación decide realizar su


testamento marítimo, aquel que esté designado para sucederle en el mando
asumirá sus funciones testamentarias.

Si el Capitán hiciere su testamento, desempeñará sus veces el que deba


sucederle en el mando.

Artículo 1585 del Código Civil Federal

Por otro lado, el artículo 1586 detalla algunos aspectos logísticos relacionados con
este testamento. En este caso se regula que el documento testamentario debe ser
elaborado en duplicado y conservado entre los papeles más importantes de la
embarcación. Además, se exige que se haga mención explícita del testamento en
el Diario de la embarcación.

El testamento marítimo se hará por duplicado, y se conservará entre los papeles


más importantes de la embarcación, y de él se hará mención en su Diario.

174
Artículo 1586 del Código Civil Federal

Procedimientos del testamento marítimo

Según el artículo 1587, si el buque llega a un puerto donde haya un Agente


Diplomático, Cónsul o Vicecónsul mexicano, el Capitán deposita en sus manos
uno de los ejemplares del testamento, fechado y sellado, junto con una copia de la
nota correspondiente que debe constar en el Diario de la embarcación.

Si el buque arribare a un puerto en que haya Agente Diplomático, Cónsul o


Vicecónsul mexicanos, el capitán depositará en su poder uno de los ejemplares
del testamento, fechado y sellado, con una copia de la nota que debe constar en el
Diario de la embarcación.

Artículo 1587 del Código Civil Federal

En el caso de que la embarcación llegue a territorio mexicano, el artículo 1588


establece que el otro ejemplar (o ambos, si no se dejó alguno en otro lugar) será
entregado a la autoridad marítima local. Es esencial destacar que el Capitán debe
exigir un recibo de la entrega y citar por nota en el Diario, asegurando así un
registro formal de la transferencia del testamento.

Arribando ésta a territorio mexicano, se entregará el otro ejemplar o ambos, si no


se dejó alguno en otra parte, a la autoridad marítima del lugar, en la forma
señalada en el artículo anterior.

Artículo 1588 del Código Civil Federal

175
Además, el artículo 1590 especifica que después de la entrega de los ejemplares
del testamento marítimo a los Agentes Diplomáticos, Cónsules o autoridades
marítimas, están obligados a levantar un acta formal de la entrega. Posteriormente
deben enviar, con la mayor prontitud posible, tanto los ejemplares del testamento
como el acta de entrega al Ministerio de Relaciones Exteriores. Después de ello,
en el Ministerio de Relaciones Exteriores se tomarán las medidas necesarias para
publicar la noticia de la muerte del testador en los periódicos.

Los Agentes Diplomáticos, Cónsules o las autoridades marítimas levantarán, luego


que reciban los ejemplares referidos, un acta de la entrega, y la remitirán con los
citados ejemplares, a la posible brevedad, al Ministerio de Relaciones Exteriores,
el cual hará publicar en los periódicos la noticia de la muerte del testador, para que
los interesados promuevan la apertura del testamento.

Artículo 1590 del Código Civil Federal

Finalmente, el artículo 1591 establece que este tipo de testamento sólo surtirá
efectos legales si el testador fallece en el mar o dentro de un mes a partir de su
desembarque en un lugar donde, de acuerdo con la legislación mexicana o
extranjera, tenga la posibilidad de confirmar o rehacer su última disposición
testamentaria.

El testamento marítimo solamente producirá efectos legales falleciendo el testador


en el mar, o dentro de un mes contado desde su desembarque en algún lugar
donde conforme a la ley mexicana o extranjera, haya podido ratificar u otorgar de
nuevo su última disposición.

Artículo 1591 del Código Civil Federal

176
En casos en que no se pudo entregar el testamento, se seguirán las leyes sobre
administración de los bienes de ausentes.

[Link] Testamento hecho en país extranjero.

Artículo 1593

Los testamentos hechos en país extranjero, producirán efecto en el Distrito


Federal cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que
se otorgaron.

(ARTÍCULO REFORMADO D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1974)

Artículo 1594

Los secretarios de legación, los Cónsules y los Vicecónsules mexicanos podrán


hacer las veces de Notarios o de Receptores de los testamentos de los nacionales
en el extranjero en los casos en que las disposiciones testamentarias deban tener
su ejecución en el Distrito Federal.

(ARTÍCULO REFORMADO D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1974, 03 DE ENERO


DE 1979)

Artículo 1595

Los funcionarios mencionados remitirán copia autorizada de los testamentos que


ante ellos se hubieren otorgado, al Ministerio de Relaciones Exteriores para los
efectos prevenidos en el artículo 1590.

177
178
Artículo 1596

Si el testamento fuere ológrafo, el funcionario que intervenga en su depósito lo


remitirá por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el término de
diez días, al encargado del Archivo General de Notarías.

(ARTÍCULO REFORMADO D.O.F. 18 DE ENERO DE 1952, 23 DE DICIEMBRE


DE 1974, 03 DE ENERO DE 1979)

Artículo 1597

Si el testamento fuere confiado a la guarda del Secretario de Legación, Cónsul o


Vicecónsul, hará mención de esa circunstancia y dará recibo de la entrega.

Artículo 1598

El papel en que se extiendan los testamentos otorgados ante los Agentes


Diplomáticos o Consulares, llevará el sello de la Legación o Consulado,
respectivo.

179
4.2.2 Sucesión Legítima

La herencia legítima se abre:

I. Cuando no hay testamento, o el que se otorgó es nulo o perdió validez;

II. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes;

III. Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero;

IV. Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz
de heredar, si no se ha nombrado substituto.

Artículo 1600

Cuando siendo válido el testamento no deba subsistir la institución de heredero,


subsistirán, sin embargo, las demás disposiciones hechas en él, y la sucesión
legítima sólo comprenderá los bienes que debían corresponder al heredero
instituido.

Artículo 1601

Si el testador dispone legalmente sólo de una parte de sus bienes, el resto de ellos
forma la sucesión legítima.

Artículo 1602

180
Tienen derecho a heredar por sucesión legítima:

I. Los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del


cuarto grado y la concubina o el concubinario, si se satisfacen en este caso los
requisitos señalados por el artículo 1635.

II. A falta de los anteriores, la beneficencia pública.

(ARTÍCULO REFORMADO D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 1983)

Artículo 1603

El parentesco de afinidad no da derecho de heredar.

Artículo 1604

Los parientes más próximos excluyen a los más remotos, salvo lo dispuesto en los
artículos 1609 y 1632.

Artículo 1605

Los parientes que se hallaren en el mismo grado, heredarán por partes iguales.

Artículo 1606

Las líneas y grados de parentesco se arreglarán por las disposiciones contenidas


en el Capítulo I, Título VI, Libro Primero.

181
[Link] De la sucesión de los ascendientes

Artículo 1615.- A falta de descendientes y de cónyuge, sucederán el padre y la


madre por partes iguales.

Artículo 1616.- Si sólo hubiere padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda
la herencia.

Artículo 1617.- Si sólo hubiere ascendientes de ulterior grado por una línea, se
dividirá la herencia por partes iguales.

Artículo 1618.- Si hubiere ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia


en dos partes iguales, y se aplicará una a los ascendientes de la línea paterna y
otra a la de la materna.

Artículo 1619.- Los miembros de cada línea dividirán entre sí por partes iguales la
porción que les corresponda.

Artículo 1620.- (Se deroga).

Artículo 1621.- Si concurre el cónyuge del adoptado con los adoptantes, las dos
terceras partes de la herencia corresponden al cónyuge y la otra tercera parte a
los que hicieren la adopción.

182
Artículo 1622.- Los ascendientes, aun cuando sean ilegítimos, tienen derecho de
heredar a sus descendientes reconocidos.

Artículo 1623.- Si el reconocimiento se hace después de que el descendiente haya


adquirido bienes cuya cuantía, teniendo en cuenta las circunstancias personales
del que reconoce, haga suponer fundadamente que motivó el reconocimiento, ni el
que reconoce ni sus descendientes tienen derecho a la herencia del reconocido. El
que reconoce tiene derecho a alimentos, en el caso de que el reconocimiento lo
haya hecho cuando el reconocido tuvo también derecho a percibir alimentos.

[Link] De la Sucesión de los Conyugues

Artículo 1624.- El cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá


el derecho de un hijo, si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la
sucesión, no igualan a la porción que a cada hijo debe corresponder. Lo mismo se
observará si concurre con hijos adoptivos del autor de la herencia.

Artículo 1625.- En el primer caso del artículo anterior, el cónyuge recibirá íntegra la
porción señalada; en el segundo, sólo tendrá derecho de recibir lo que baste para
igualar sus bienes con la porción mencionada.

Artículo 1626.- Si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, la


herencia se dividirá en dos partes iguales, de las cuales una se aplicará al
cónyuge y la otra a los ascendientes.

183
Artículo 1627.- Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la
sucesión, tendrá dos tercios de la herencia, y el tercio restante se aplicará al
hermano o se dividirá por partes iguales entre los hermanos.

Artículo 1628.- El cónyuge recibirá las porciones que le correspondan conforme a


los dos artículos anteriores, aunque tenga bienes propios.

Artículo 1629.- A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, el cónyuge


sucederá en todos los bienes.

Artículo 1635

La concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente,


aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que
hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los cinco años que
precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común,
siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el
concubinato.

Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o concubinarios


en las condiciones mencionadas al principio de este artículo, ninguno de ellos
heredará.

184
[Link] De la Sucesión de los Colaterales

Artículo 1630.- Si sólo hay hermanos por ambas líneas, sucederán por partes
iguales.

Artículo 1631.- Si concurren hermanos con medios hermanos, aquéllos heredarán


doble porción que éstos.

Artículo 1632.- Si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de


medios hermanos premuertos, que sean incapaces de heredar o que hayan
renunciado la herencia, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por
estirpes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 1633.- A falta de hermanos, sucederán sus hijos, dividiéndose la herencia


por estirpes, y la porción de cada estirpe por cabezas.

Artículo 1634.- A falta de los llamados en los artículos anteriores, sucederán los
parientes más próximos dentro del cuarto grado, sin distinción de línea, ni
consideración al doble vínculo, y heredarán por partes iguales.

185
[Link] De la Sucesión en el Concubinato

El concubinato es la unión de hecho entre dos personas que sin contraer


matrimonio tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que, sin
impedimentos legales para contraer matrimonio, hayan vivido en común de forma
constante y permanente por el periodo mínimo que establezca la legislación del
estado de que se trate. Sin embargo, no será necesario el transcurso de ese
periodo de tiempo cuando reunidos los otros requisitos, la pareja tenga un hijo o
una hija en común.

¿Cuáles son los requisitos para que exista concubinato?

Los requisitos para que exista el concubinato varían según la legislación civil o
familiar aplicable en la entidad federativa de que se trate. A continuación, se listan
los requisitos:

Unión voluntaria de dos personas (Algunos códigos y leyes civiles o familiares de


las entidades federativas, como el Código de Familia para el Estado de Sonora
mencionan que es la unión de un hombre y una mujer)

Que no existan impedimentos legales para que esas dos personas contraigan
matrimonio

Que esas dos personas hayan vivido en común de forma constante y permanente
por el periodo de tiempo que establezca la ley aplicable (Algunos códigos, como el
caso del Código Civil para el Distrito Federal, establecen que este periodo de
tiempo sea de dos años, otras leyes, como la Ley para la Familia del Estado de
Coahuila de Zaragoza o el Código Civil para el Estado de Veracruz establecen que
ese periodo de tiempo sea de tres años)

186
No será necesario que se cumpla el periodo de tiempo que establecen las leyes si
los concubinos tuvieron antes de ese plazo una hija o un hijo en común.

¿Puede una persona estar en varios concubinatos al mismo tiempo?

No, si una misma persona establece varias uniones con las características de
concubinato al mismo tiempo, ninguna será considerada concubinato. Quien haya
actuado de buena fe podrá demandar del otro una indemnización por daño moral.

¿Puede existir concubinato entre personas del mismo sexo?

Sí, en algunas entidades federativas el concubinato puede existir tanto entre un


hombre y una mujer como entre personas del mismo sexo.

¿Qué autoridad está facultada para extender un acta de concubinato?

El Código Civil para el Distrito Federal prevé que los Jueces del Registro Civil
extenderán las actas relativas al concubinato.

¿Cuáles son los efectos jurídicos del concubinato?

Los efectos o consecuencias jurídicas del concubinato son:

Derecho a alimentos

Derechos sucesorios

Presunción de paternidad del concubino respecto de los hijos de la concubinaria

Derechos patrimoniales

Derechos de seguridad social

187
Derechos de protección de violencia familiar

¿Los concubinos tienen derecho a alimentos?

Sí, los concubinos tienen derecho a recibir alimentos.

¿Los concubinos están obligados a dar alimentos?

Sí, los concubinos están obligados a dar alimentos.

Si los ex concubinos no tuvieron hijos en común, ¿tienen derecho a recibir


alimentos?

Algunas legislaciones civiles y familiares de los estados se refieren al derecho de


recibir alimentos que tienen los ex concubinos que carezcan de bienes o que se
hayan dedicado cotidianamente al trabajo en el hogar. En estas condiciones, el ex
concubino que tenga derecho a alimentos, lo tendrá por el tiempo que haya
durado el concubinato.

El juez tomando en cuenta las circunstancias del caso concreto podrá aumentar,
disminuir o cancelar la obligación de dar alimentos.

El derecho a alimentos no podrá reclamarse y en su caso cesará si el exconcubino


ha demostrado ingratitud, se une en nuevo concubinato o contrae matrimonio.

¿Quiénes se presumen hijos del concubinario y de la concubina?

Se presumen hijos del concubinario y de la concubina:

Los nacidos dentro del concubinato; y

188
Los nacidos dentro de los trescientos días siguientes en que cesó la vida común
entre el concubinario y la concubina

¿Las hijas e hijos nacidos del concubinato tienen los mismos derechos que las
hijas e hijos nacidos dentro de matrimonio?

Sí, las hijas e hijos nacidos del concubinato tienen los mismos derechos que las
hijas e hijos nacidos del matrimonio.

¿Los concubinos pueden adoptar?

Sí, los concubinos podrán adoptar de común acuerdo, siempre y cuando reúnan
los requisitos que dispongan las leyes para la adopción.

¿Ambos concubinos están obligados a contribuir económicamente dentro del


concubinato?

No, ambos concubinos no estarán obligados a contribuir económicamente dentro


del concubinato. Los concubinos contribuirán al sostenimiento del hogar en la
forma y proporción que acuerden según sus posibilidades.

No estará obligado a contribuir económicamente:

La concubina o el concubinario que se encuentre imposibilitado para trabajar y


careciere de bienes propios.

La concubina o el concubinario que por convenio expreso o tácito se ocupe


íntegramente del cuidado del hogar o de la atención de las o los menores.

¿Los concubinos tienen derecho a heredar?

189
Sí, si el concubinato se prolonga hasta la muerte de uno de sus miembros la
concubina o el concubinario que le sobrevive, tendrá derecho a heredar en la
misma proporción y condiciones de un cónyuge.

¿Cuáles son las causas por las cuales termina el concubinato?

Algunas legislaciones de las entidades federativas, como el Código Familiar para


el Estado de San Luis Potosí, prevén expresamente las causas por las cuales
termina el concubinato.

El concubinato termina por:

Mutuo acuerdo entre las partes

Abandono del domicilio común por parte de uno de los concubinos, si la


separación es injustificada y se prolonga por más de tres meses sin ánimo de
reconciliación

Por muerte de la concubina o el concubinario

Por el matrimonio de cualquiera de los concubinos con persona diversa al


concubinario o concubina

¿Cuáles son los efectos jurídicos sobre los bienes adquiridos durante el
concubinato?

Los concubinos podrán convenir sobre la adquisición, dominio y administración de


los bienes adquiridos durante la vida en común. Algunas leyes o códigos civiles o
de familia de las entidades federativas, como el Código de Familia para el Estado
de Sonora establecen expresamente que a falta de convenio se aplicará
supletoriamente las reglas de la sociedad conyugal.

¿Qué es la constancia o carta de concubinato?

190
La constancia o carta de concubinato es un escrito mediante el cual se hace
constar que la pareja ha vivido en concubinato.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la constancia de concubinato?

En algunos estados como es el caso de Oaxaca, los concubinos podrán solicitar


una constancia de concubinato ante la alcaldía municipal.

Para obtener la constancia de concubinato, será necesario presentar un escrito en


el que, bajo protesta de decir verdad, los solicitantes manifiesten:

Que viven juntos

Que no han contraído matrimonio anteriormente

El tiempo que llevan viviendo juntos

El domicilio donde viven juntos

En caso de tener hijos manifestar el nombre y la edad de los hijos

El motivo de la tramitación de la constancia de concubinato

Al escrito deberán acompañarse:

Copias fotostáticas del acta de nacimiento de los hijos

Copias fotostáticas de la identificación de dos testigos

Interrogatorio a los testigos

Pago de derechos por la expedición de la constancia de concubinato

Para acreditar concubinato con una persona ya fallecida, además de los requisitos
anteriores, deberá anexarse copia fotostática del certificado de defunción.

¿Para qué es necesaria una carta de concubinato?

191
La carta de concubinato tiene como objetivo la validación de los derechos que se
adquieren en virtud del concubinato, como son el derecho a recibir alimentos,
derechos sucesorios, visitas penitenciarias, derechos a los servicios e
indemnizaciones de seguridad social, disposición de cadáver o disposición de
órganos del fallecido.

[Link] De la Sucesión del Fisco

Con el Fisco ni en la paz de los sepulcros creo. Cuando un contribuyente fallece,


sus obligaciones fiscales no se extinguen automáticamente, se requiere avisar al
SAT el deceso. Depende de la situación fiscal del difunto y de la sucesión
testamentaria, los trámites que deberán hacerse.

¿Qué es la sucesión testamentaria? Es el acto personalísimo por el cual el


testador, voluntariamente dispone de sus bienes para que después de su muerte
se ordene su propia sucesión. Debe designar en su testamento un albacea, que es
el encargado de acudir ante un juez y denunciar la testamentaría. El albacea es la
persona en quien recae la obligación de hacerse cargo de cumplir con las
disposiciones fiscales del testador.

A continuación, se comentan los casos más frecuentes que se suscitan: Cuando el


finado estaba registrado con actividades empresariales, el albacea debe presentar
una declaración por el período comprendido del primer día del año a la fecha del
óbito y, además utilizar la forma RX debidamente requisitada, acompañada del
acta de defunción. Si los bienes que forman parte de la actividad empresarial los
hereda, el albacea asume la responsabilidad fiscal hasta en tanto se adjudican los
bienes materia de la actividad empresarial, para esto, debe dar aviso de “Apertura
de Sucesión”, lo cual puede hacer en cualquier administración local del SAT, aun
cuando no sea la que corresponda al domicilio del finado contribuyente y
continuará cumpliendo con las obligaciones fiscales hasta que el juez ordene la

192
adjudicación al sucesor o sucesores. Cuando el albacea termina su mandato debe
presentar un aviso en la mencionada forma RX anotando la causa “6 Cancelación
por Liquidación de la Sucesión”, por lo que pasarán a ser contribuyentes los
herederos.

5.1 Obligaciones

El Derecho Civil regula también las obligaciones y establece los efectos jurídicos
que producen.

La obligación es el vínculo jurídico entre dos personas, una llamada acreedor y la


otra llamada deudor. Por virtud de las obligaciones, el acreedor tiene derecho a
exigir del deudor de forma coactiva el cumplimiento de una prestación; y el deudor
realiza coactivamente el cumplimiento de una prestación a la cual tiene derecho el
acreedor. Un claro ejemplo lo tenemos en el caso de la compraventa, el cual es el
contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o
de un derecho, y el comprador a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto
y en dinero.

Ahora bien, la ley dispone que las obligaciones pueden ser de dar, hacer o no
hacer.

Nuestro derecho establece como formas de transmisión de las obligaciones: la


cesión de derechos, la cesión de deudas y la subrogación.

193
5.2 Modalidades de las Obligaciones

Las modalidades de las obligaciones son autolimitaciones a la voluntad de las


partes, que los contratantes sujetan a la iniciación o terminación de los efectos
propios del acto que celebran u otorgan. El legislador regula la condición, el
término y el modo o carga.

La obligación, dice el artículo que comentamos, es condicional cuando su


existencia o su resolución dependen de un acontecimiento futuro o incierto.
Algunos actos jurídicos no admiten que las partes convengan o coloquen
condiciones: Tal sucede en el matrimonio, el reconocimiento de hijos, y la
adopción. Tampoco pueden ponerse condiciones a la aceptación o renuncia de la
herencia.

Fuera de esos límites las partes son libres para sujetar voluntariamente el
nacimiento o la resolución de una obligación a la realización de un acontecimiento
futuro de realización incierta. En el primer caso, esto es cuando suspende la
existencia de la obligación, la condición recibe el nombre de suspensiva, en el
segundo se denomina resolutoria.

En este caso el cumplimiento de la obligación está pendiente. En efecto en


algunas hipótesis el legislador presume que ciertos negocios se han sujetado a
presupuestos, tales como el que acontezca o no un hecho o situación, como
acaece en la hipótesis de revocación del testamento o de la donación por
superveniencia de hijos. En este caso estamos ante un presupuesto establecido
por la ley y no ante una condición suspensiva, La condición suspensiva es una
modalidad que las partes elaboran y en esto se distingue del presupuesto que es
un hecho que la ley requiere para que el acto produzca o deje de producir efectos.

194
195
5.2.1 De las Obligaciones Condicionales

Artículo 1938

La obligación es condicional cuando su existencia o su resolución dependen de un


acontecimiento futuro e incierto.

Artículo 1939

La condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de


la obligación.

Artículo 1940

La condición es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las


cosas al estado que tenían, como si esa obligación no hubiere existido.

Artículo 1941

Cumplida la condición se retrotrae al tiempo en que la obligación fue formada, a


menos que los efectos de la obligación o resolución, por la voluntad de las partes
o por la naturaleza del acto, deban ser referidas a fecha diferente.

Artículo 1942

En tanto que la condición no se cumpla, el deudor debe abstenerse de todo acto


que impida que la obligación pueda cumplirse en su oportunidad.

El acreedor puede, antes de que la condición se cumpla, ejercitar todos los actos
conservatorios de su derecho.

196
Artículo 1943

Las condiciones imposibles de dar o hacer, las prohibidas por la ley o que sean
contra las buenas costumbres, anulan la obligación que de ellas dependa.

La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta.

Artículo 1944

Cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del


deudor, la obligación condicional será nula.

Artículo 1945

Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impidiese voluntariamente


su cumplimiento.

Artículo 1946

La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento suceda en un


tiempo fijo, caduca si pasa el término sin realizarse, o desde que sea indudable
que la condición no puede cumplirse.

Artículo 1947

La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento no se verifique


en un tiempo fijo, será exigible si pasa el tiempo sin verificarse.

Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá reputarse cumplida transcurrido el


que verosímilmente se hubiere querido señalar, atenta la naturaleza de la
obligación.

197
Artículo 1948

Cuando las obligaciones se hayan contraído bajo condición suspensiva, y


pendiente ésta, se perdiere, deteriorare o bien se mejore la cosa que fue objeto
del contrato, se observarán las disposiciones siguientes:

I. Si la cosa se pierde sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación;

II. Si la cosa se pierde por culpa del deudor, éste queda obligado al resarcimiento
de daños y perjuicios.

Entiéndase que la cosa se pierde cuando se encuentra en alguno de los casos


mencionados en el artículo 2021.

III. Cuando la cosa se deteriore sin culpa del deudor, éste cumple su obligación
entregando la cosa al acreedor en el estado en que se encuentre al cumplirse la
condición;

IV. Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la
resolución de la obligación o su cumplimiento, con la indemnización de daños y
perjuicios en ambos casos;

V. Si la cosa se mejora por su naturaleza o por el tiempo, las mejoras ceden en


favor del acreedor;

VI. Si se mejora a expensas del deudor, no tendrá éste otro derecho que el
concedido al usufructuario.

198
Artículo 1949

La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas,


para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la


obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. También
podrá pedir la resolución aún después de haber optado por el cumplimiento,
cuando éste resultare imposible.

Artículo 1950

La resolución del contrato fundado en falta de pago por parte del adquirente de la
propiedad de bienes inmuebles u otro derecho real sobre los mismos, no surtirá
efecto contra tercero de buena fe, si no se ha estipulado expresamente y ha sido
inscrito en el Registro Público en la forma prevenida por la ley.

Artículo 1951

Respecto de bienes muebles no tendrá lugar la rescisión, salvo lo previsto para las
ventas en las que se faculte al comprador a pagar el precio en abonos.

Artículo 1952

Si la rescisión del contrato dependiere de un tercero y éste fuese dolosamente


inducido a

199
5.2.2 De las Obligaciones a Plazo

Artículo 1953

Es obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día


cierto.

Artículo 1954

Entiéndase por día cierto aquél que necesariamente ha de llegar.

Artículo 1955

Si la incertidumbre consistiere en si ha de llegar o no el día, la obligación será


condicional y se regirá por las reglas que contiene el Capítulo que precede.

Artículo 1956

El plazo en las obligaciones se contará de la manera prevenida en los artículos del


1176 al 1180.

Artículo 1957

Lo que se hubiere pagado anticipadamente no puede repetirse.

Si el que paga ignoraba, cuando lo hizo, la existencia del plazo, tendrá derecho a
reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiese percibido de la
cosa.

200
201
Artículo 1958

El plazo se presume establecido en favor del deudor, a menos que resulte, de la


estipulación o de las circunstancias, que ha sido establecido en favor del acreedor
o de las dos partes.

Artículo 1959

Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo:

I. Cuando después de contraída la obligación, resultare insolvente, salvo que


garantice la deuda;

II. Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido;

III. Cuando por actos propios hubiesen disminuido aquellas garantías después de
establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieren, a menos que sean
inmediatamente sustituidas por otras igualmente seguras.

Artículo 1960

Si fueren varios los deudores solidarios, lo dispuesto en el artículo anterior sólo


comprenderá al que se hallare en alguno de los casos que en él se designan.

202
5.2.3 De las Obligaciones Conjuntivas y Alternativas

Artículo 1961

El que se ha obligado a diversas cosas o hechos, conjuntamente, debe dar todas


las primeras y prestar todos los segundos.

Artículo 1962

Si el deudor se ha obligado a uno de los hechos, o a una de dos cosas, o a un


hecho o a una cosa, cumple prestando cualquiera de esos hechos o cosas; mas
no puede, contra la voluntad del acreedor, prestar parte de una cosa y parte de
otra, o ejecutar en parte un hecho.

Artículo 1963

En las obligaciones alternativas la elección corresponde al deudor, si no se ha


pactado otra cosa.

Artículo 1964

La elección no producirá efecto sino desde que fuere notificada.

Artículo 1965

El deudor perderá el derecho de elección cuando, de las prestaciones a que


alternativamente estuviere obligado, sólo una fuere realizable.

Artículo 1966

Si la elección compete al deudor y alguna de las cosas se pierde por culpa suya o
caso fortuito, el acreedor está obligado a recibir la que quede.

203
Artículo 1967

Si las dos cosas se han perdido, y una lo ha sido por culpa del deudor, éste debe
pagar el precio de la última que se perdió. Lo mismo se observará si las dos cosas
se han perdido por culpa del deudor; pero éste pagará los daños y perjuicios
correspondientes.

Artículo 1968

Si las dos cosas se han perdido por caso fortuito, el deudor queda libre de la
obligación.

Artículo 1969

Si la elección compete al acreedor y una de las dos cosas se pierde por culpa del
deudor, puede el primero elegir la cosa que ha quedado o el valor de la perdida
con pago de daños y perjuicios.

Artículo 1970

Si la cosa se pierde sin culpa del deudor, estará obligado el acreedor a recibir la
que haya quedado.

Artículo 1971

Si ambas cosas se perdieron por culpa del deudor, podrá el acreedor exigir el
valor de cualquiera de ellas con los daños y perjuicios, o la rescisión del contrato.

Artículo 1972

Si ambas cosas se perdieren sin culpa del deudor, se hará la distinción siguiente:

204
I. Si se hubiere hecho ya la elección o designación de la cosa, la pérdida será por
cuenta del acreedor;

II. Si la elección no se hubiere hecho, quedará el contrato sin efecto.

Artículo 1973

Si la elección es del deudor y una de las cosas se pierde por culpa del acreedor,
podrá el primero pedir que se le dé por libre de la obligación o que se rescinda el
contrato, con indemnización de los daños y perjuicios.

Artículo 1974

En el caso del artículo anterior, si la elección es del acreedor, con la cosa perdida
quedará satisfecha la obligación.

Artículo 1975

Si las dos cosas se pierden por culpa del acreedor y es de éste la elección,
quedará a su arbitrio devolver el precio que quiera de una de las cosas.

Artículo 1976

En el caso del artículo anterior, si la elección es del deudor, éste designará la cosa
cuyo precio debe pagar, y este precio se probará conforme a derecho en caso de
desacuerdo.

Artículo 1977

En los casos de los dos artículos que preceden, el acreedor está obligado al pago
de los daños y perjuicios.

205
Artículo 1978

Si el obligado a prestar una cosa o ejecutar un hecho se rehusare a hacer lo


segundo y la elección es del acreedor, éste podrá exigir la cosa o la ejecución del
hecho por un tercero, en los términos del artículo 2027. Si la elección es del
deudor, éste cumple entregando la cosa.

Artículo 1979

Si la cosa se pierde por culpa del deudor y la elección es del acreedor, éste podrá
exigir el precio de la cosa, la prestación del hecho o la rescisión del contrato.

Artículo 1980

En el caso del artículo anterior, si la cosa se pierde sin la culpa del deudor, el
acreedor está obligado a recibir la prestación del hecho.

Artículo 1981

Haya habido o no culpa en la pérdida de la cosa por parte del deudor, si la


elección es suya, el acreedor está obligado a recibir la prestación del hecho.

Artículo 1982

Si la cosa se pierde o el hecho deja de prestarse por culpa del acreedor, se tiene
por cumplida la obligación.

Artículo 1983

La falta de prestación del hecho se regirá por lo dispuesto en los artículos 2027 y
2028.

206
5.2.4 De las Obligaciones Mancomunadas

Artículo 1984

Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de una misma


obligación, existe la mancomunidad.

Artículo 1985

La simple mancomunidad de deudores o de acreedores no hace que cada uno de


los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a cada uno de
los segundos para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso el crédito
o la deuda se consideran divididos en tantos partes como deudores o acreedores
haya y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos unos de otros.

Artículo 1986

Las partes se presumen iguales a no ser que se pacte otra cosa o que la ley
disponga lo contrario.

Artículo 1987

Además de la mancomunidad, habrá solidaridad activa, cuando dos o más


acreedores tienen derecho para exigir, cada uno de por sí, el cumplimiento total de
la obligación; y solidaridad pasiva cuando dos o más deudores reporten la
obligación de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida.

Artículo 1988

La solidaridad no se presume; resulta de la ley o de la voluntad de las partes.

Artículo 1989

207
Cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los deudores
solidarios o de cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda. Si reclaman
todo de uno de los deudores y resultare insolvente, pueden reclamarlo de los
demás o de cualquiera de ellos. Si hubiesen reclamado sólo parte, o de otro modo
hubiesen consentido en la división de la deuda, respecto de alguno o algunos de
los deudores, podrán reclamar el todo de los demás obligados, con deducción de
la parte del deudor o deudores libertados de la solidaridad.

Artículo 1990

El pago hecho a uno de los acreedores solidarios extingue totalmente la deuda.

Artículo 1991

La novación, compensación, confusión o remisión hecha por cualquiera de los


acreedores solidarios, con cualquiera de los deudores de la misma clase, extingue
la obligación.

Artículo 1992

El acreedor que hubiese recibido todo o parte de la deuda, o que hubiese hecho
quita o remisión de ella, queda responsable a los otros acreedores de la parte que
a éstos corresponda, dividido el crédito entre ellos.

Artículo 1993

Si falleciere alguno de los acreedores solidarios dejando más de un heredero,


cada uno de los coherederos sólo tendrá derecho de exigir o recibir la parte del
crédito que le corresponda en proporción a su haber hereditario, salvo que la
obligación sea indivisible.

208
Artículo 1994

El deudor de varios acreedores solidarios se libra pagando a cualquiera de éstos,


a no ser que haya sido requerido judicialmente por alguno de ellos, en cuyo caso
deberá hacer el pago al demandante.

Artículo 1995

El deudor solidario sólo podrá utilizar contra las reclamaciones del acreedor, las
excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que le sean
personales.

Artículo 1996

El deudor solidario es responsable para con sus coobligados si no hace valer las
excepciones que son comunes a todos.

Artículo 1997

Si la cosa hubiere perecido, o la prestación se hubiere hecho imposible sin culpa


de los deudores solidarios, la obligación quedará extinguida.

Si hubiere mediado culpa de parte de cualquiera de ellos, todos responderán del


precio y de la indemnización de daños y perjuicios, teniendo derecho los no
culpables de dirigir su acción contra el culpable o negligente.

Artículo 1998

209
Si muere uno de los deudores solidarios dejando varios herederos, cada uno de
éstos está obligado a pagar la cuota que le corresponda en proporción a su haber
hereditario, salvo que la obligación sea indivisible; pero todos los coherederos
serán considerados como un solo deudor solidario, con relación a los otros
deudores.

Artículo 1999

El deudor solidario que paga por entero la deuda, tiene derecho de exigir de los
otros codeudores la parte que en ella les corresponda.

Salvo convenio en contrario, los deudores solidarios están obligados entre sí por
partes iguales.

Si la parte que incumbe a un deudor solidario no puede obtenerse de él, el déficit


debe ser repartido entre los demás deudores solidarios, aun entre aquellos a
quienes el acreedor hubiere libertado de la solidaridad.

En la medida que un deudor solidario satisface la deuda, se subroga en los


derechos del acreedor.

Artículo 2000

Si el negocio por el cual la deuda se contrajo solidariamente, no interesa más que


a uno de los deudores solidarios, éste será responsable de toda ella a los otros
codeudores.

Artículo 2001

210
Cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores o
en contra de uno de los deudores, aprovecha o perjudica a los demás.

Artículo 2002

Cuando por el no cumplimiento de la obligación se demanden daños y perjuicios,


cada uno de los deudores solidarios responderá íntegramente de ellos.

Artículo 2003

Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles
de cumplirse parcialmente. Son indivisibles si las prestaciones no pudiesen ser
cumplidas sino por entero.

Artículo 2004

La solidaridad estipulada no da a la obligación el carácter de indivisible, ni la


indivisibilidad de la obligación la hace solidaria.

Artículo 2005

Las obligaciones divisibles en que haya más de un deudor o acreedor se regirán


por las reglas comunes de las obligaciones; las indivisibles en las que haya más
de un deudor o acreedor se sujetarán a las siguientes disposiciones.

Artículo 2006

Cada uno de los que han contraído conjuntamente una deuda indivisible, está
obligado por el todo, aunque no se haya estipulado solidaridad.

211
Lo mismo tiene lugar respecto de los herederos de aquel que haya contraído una
obligación indivisible.

Artículo 2007

Cada uno de los herederos del acreedor puede exigir la completa ejecución
indivisible, obligándose a dar suficiente garantía para la indemnización de los
demás coherederos, pero no puede por sí solo perdonar el débito total, ni recibir el
valor en lugar de la cosa.

Si uno solo de los herederos ha perdonado la deuda o recibido el valor de la cosa,


el coheredero no puede pedir la cosa indivisible sino devolviendo la porción del
heredero que haya perdonado o que haya recibido el valor.

Artículo 2008

Sólo por el consentimiento de todos los acreedores puede remitirse la obligación


indivisible o hacerse una quita de ella.

Artículo 2009

El heredero del deudor, apremiado por la totalidad de la obligación, puede pedir un


término para hacer concurrir a sus coherederos, siempre que la deuda no sea de
tal naturaleza que sólo pueda satisfacerse por el heredero demandado, el cual
entonces puede ser condenado, dejando a salvo sus derechos de indemnización
contra sus coherederos.

Artículo 2010

212
Pierde la calidad de indivisible, la obligación que se resuelve en el pago de daños
y perjuicios y, entonces, se observarán las reglas siguientes:

I. Si para que se produzca esa conversión hubo culpa de parte de todos los
deudores, todos responderán de los daños y perjuicios proporcionalmente al
interés que representen en la obligación;

II. Si sólo algunos fueron culpables, únicamente ellos responderán de los daños y
perjuicios.

213
5.2.5 De las Obligaciones de Dar

Artículo 2011

La prestación de cosa puede consistir:

I. En la traslación de dominio de cosa cierta;

II. En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta;

III. En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida.

Artículo 2012

El acreedor de cosa cierta no puede ser obligado a recibir otra aun cuando sea de
mayor valor.

Artículo 2013

La obligación de dar cosa cierta comprende también la de entregar sus


accesorios; salvo que lo contrario resulte del título de la obligación o de las
circunstancias del caso.

Artículo 2014

En las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas, la traslación de la


propiedad se verifica entre los contratantes, por mero efecto del contrato, sin

214
dependencia de tradición ya sea natural, ya sea simbólica; debiendo tenerse en
cuenta las disposiciones relativas del Registro Público.

Artículo 2015

En las enajenaciones de alguna especie indeterminada, la propiedad no se


transferirá sino hasta el momento en que la cosa se hace cierta y determinada con
conocimiento del acreedor.

Artículo 2016

En el caso del artículo que precede, si no se designa la calidad de la cosa, el


deudor cumple entregando una de mediana calidad.

Artículo 2017

En los casos en que la obligación de dar cosa cierta importe la traslación de la


propiedad de esa cosa, y se pierde o deteriora en poder del deudor, se observarán
las reglas siguientes:

I. Si la pérdida fue por culpa del deudor, éste responderá al acreedor por el valor
de la cosa y por los daños y perjuicios;

II. Si la cosa se deteriora por culpa del deudor, el acreedor puede optar por la
rescisión del contrato y el pago de daños y perjuicios, o recibir la cosa en el estado
que se encuentre y exigir la reducción de precio y el pago de daños y perjuicios;

III. Si la cosa se perdiere por culpa del acreedor, el deudor queda libre de la
obligación;

215
IV. Si se deteriorare por culpa del acreedor, éste tiene obligación de recibir la cosa
en el estado en que se halle;

V. Si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin
efecto y el dueño sufre la pérdida, a menos que otra cosa se haya convenido.

Artículo 2018

La pérdida de la cosa en poder del deudor se presume por culpa suya mientras no
se pruebe lo contrario.

Artículo 2019

Cuando la deuda de una cosa cierta y determinada procediere de delito o falta, no


se eximirá el deudor del pago de su precio, cualquiera que hubiere sido el motivo
de la pérdida; a no ser que, habiendo ofrecido la cosa al que debió recibirla, se
haya éste constituido en mora.

Artículo 2020

El deudor de una cosa perdida o deteriorada sin culpa suya, está obligado a ceder
al acreedor cuantos derechos y acciones tuviere para reclamar la indemnización a
quien fuere responsable.

Artículo 2021

La pérdida de la cosa puede verificarse:

I. Pereciendo la cosa o quedando fuera del comercio;

216
II. Desapareciendo de modo que no se tengan noticias de ella o que aunque se
tenga alguna, la cosa no se pueda recobrar.

Artículo 2022

Cuando la obligación de dar tenga por objeto una cosa designada sólo por su
género y calidad, luego que la cosa se individualice por la elección del deudor o
del acreedor, se aplicarán, en caso de pérdida o deterioro, las reglas establecidas
en el artículo 2017.

Artículo 2023

En los casos de enajenación con reserva de la posesión, uso o goce de la cosa


hasta cierto tiempo, se observarán las reglas siguientes:

I. Si hay convenio expreso se estará a lo estipulado;

II. Si la pérdida fuere por culpa de alguno de los contratantes, el importe será de la
responsabilidad de éste;

III. A falta de convenio o de culpa, cada interesado sufrirá la pérdida que le


corresponda, en todo si la cosa perece totalmente, o en parte, si la pérdida fuere
solamente parcial;

IV. En el caso de la fracción que precede, si la pérdida fuere parcial y las partes no
se convinieren en la disminución de sus respectivos derechos, se nombrarán
peritos que la determinen.

217
Artículo 2024

En los contratos en que la prestación de la cosa no importe la traslación de la


propiedad, el riesgo será siempre de cuenta del acreedor, a menos que intervenga
culpa o negligencia de la otra parte.

Artículo 2025

Hay culpa o negligencia cuando el obligado ejecuta actos contrarios a la


conservación de la cosa o deja de ejecutar los que son necesarios para ella.

Artículo 2026

Si fueren varios los obligados a prestar la misma cosa, cada uno de ellos
responderá, proporcionalmente, exceptuándose en los casos siguientes:

I. Cuando cada uno de ellos se hubiere obligado solidariamente;

II. Cuando la prestación consistiere en cosa cierta y determinada que se encuentre


en poder de uno de ellos, o cuando dependa de hecho que sólo uno de los
obligados pueda prestar;

III. Cuando la obligación sea indivisible;

IV. Cuando por el contrato se ha determinado otra cosa.

218
2.2.6 De las Obligaciones de Hacer o no Hacer

Las obligaciones de hacer son aquellas que implican la realización de una


actividad específica por parte del deudor. Por ejemplo, si contratas a un pintor
para que pinte tu casa, el pintor tiene la obligación de realizar el trabajo acordado.

Las obligaciones de no hacer implican que el deudor se abstenga de realizar una


actividad específica. Por ejemplo, si tienes un contrato con una cláusula de
confidencialidad tienes la obligación de no divulgar la información

Ejemplo de obligaciones de hacer

Si eres un contratista y te contratan para construir una casa, tienes la obligación


de cumplir con el plazo de entrega acordado. Pues es un contrato de obra por el
que tienes la obligación de construir algo tal como señala el artículo 1588 del
Código Civil

Si eres un profesor y tienes estudiantes, tienes la obligación de impartir las clases


y evaluarlos de manera justa.

Ejemplo de obligaciones de no hacer

Si eres socio de una sociedad colectiva tienes una obligación de no competir con
tu empresa sin su consentimiento tal como señala el artículo 1536 del Código de
Comercio. Este es un ejemplo de cómo la teoría de las obligaciones se aplica en
otros ámbitos del derecho no solo el civil.

Imagina que vives al lado del mar, pero enfrente tuya hay una casa podrías firmar
con tu vecino un contrato para abrir en su casa, a cambio de dinero, un hueco

219
para ver el mar y él tendría la obligación de no obstruir ese hueco. Eso se llama
servidumbre de vistas y está en el artículo 585 del Código civil.

Artículo 2027

Si el obligado a prestar un hecho, no lo hiciere, el acreedor tiene derecho de pedir


que a costa de aquél se ejecute por otro, cuando la substitución sea posible.

Esto mismo se observará si no lo hiciere de la manera convenida. En este caso el


acreedor podrá pedir que se deshaga lo mal hecho.

Artículo 2028

El que estuviere obligado a no hacer alguna cosa, quedará sujeto al pago de


daños y perjuicios en caso de contravención. Si hubiere obra material, podrá exigir
el acreedor que sea destruida a costa del obligado.

220
5.3 Efectos de las Obligaciones entre las Partes

Artículo 2062

Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación


del servicio que se hubiere prometido.

Artículo 2063

El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta
cesión, salvo pacto en contrario, sólo libera a aquél de responsabilidad por el
importe líquido de los bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la
cesión se celebren entre el deudor y sus acreedores, se sujetarán a lo dispuesto
en el Título relativo a la concurrencia y prelación de los créditos.

Artículo 2064

La obligación de prestar algún servicio se puede cumplir por un tercero, salvo el


caso en que se hubiere establecido, por pacto expreso, que la cumpla
personalmente el mismo obligado, o cuando se hubieren elegido sus
conocimientos especiales o sus cualidades personales.

Artículo 2065

El pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o por
cualquiera otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la
obligación.

Artículo 2066

221
Puede también hacerse por un tercero no interesado en el cumplimiento de la
obligación, que obre con consentimiento expreso o presunto del deudor.

Artículo 2067

Puede hacerse igualmente por un tercero ignorándolo el deudor.

Artículo 2068

Puede, por último, hacerse contra la voluntad del deudor.

Artículo 2069

En el caso del artículo 2066, se observarán las disposiciones relativas al mandato.

Artículo 2070

En el caso del artículo 2067, el que hizo el pago sólo tendrá derecho de reclamar
al deudor la cantidad que hubiere pagado al acreedor, si éste consintió en recibir
menor suma que la debida.

Artículo 2071

En el caso del artículo 2068, el que hizo el pago solamente tendrá derecho a
cobrar del deudor aquello en que le hubiere sido útil el pago.

Artículo 2072

222
El acreedor está obligado a aceptar el pago hecho por un tercero; pero no está
obligado a subrogarle en sus derechos, fuera de los casos previstos en los
artículos 2058 y 2059.

Artículo 2073

El pago debe hacerse al mismo acreedor o a su representante legítimo.

Artículo 2074

El pago hecho a un tercero extinguirá la obligación, si así se hubiere estipulado o


consentido por el acreedor, y en los casos en que la ley lo determine
expresamente.

Artículo 2075

El pago hecho a una persona incapacitada para administrar sus bienes, será
válido en cuanto se hubiere convertido en su utilidad.

También será válido el pago hecho a un tercero en cuanto se hubiere convertido


en utilidad del acreedor.

Artículo 2076

El pago hecho de buena fe al que estuviese en posesión del crédito, liberará al


deudor.

Artículo 2077

223
No será válido el pago hecho al acreedor por el deudor después de habérsele
ordenado judicialmente la retención de la deuda.

Artículo 2078

El pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado; y nunca podrá hacerse
parcialmente sino en virtud de convenio expreso o de disposición de ley.

Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir
el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide la
segunda.

Artículo 2079

El pago se hará en el tiempo designado en el contrato, exceptuando aquellos


casos en que la ley permita o prevenga expresamente otra cosa.

Artículo 2080

Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de


obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los treinta días
siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial,
ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, el pago
debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el
tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación.

Artículo 2081

Si el deudor quisiere hacer pagos anticipados y el acreedor recibirlos, no podrá


éste ser obligado a hacer descuentos.

224
Artículo 2082

Por regla general el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las
partes convinieren otra cosa, o que lo contrario se desprenda de las
circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la ley.

Si se han designado varios lugares para hacer el pago, el acreedor puede elegir
cualquiera de ellos.

Artículo 2083

Si el pago consiste en la tradición de un inmueble o en prestaciones relativas al


inmueble, deberá hacerse en el lugar donde éste se encuentre.

Artículo 2084

Si el pago consistiere en una suma de dinero como precio de alguna cosa


enajenada por el acreedor, deberá ser hecho en el lugar en que se entregó la
cosa, salvo que se designe otro lugar.

Artículo 2085

El deudor que después de celebrado el contrato mudare voluntariamente de


domicilio, deberá indemnizar al acreedor de los mayores gastos que haga por esta
causa, para obtener el pago.

De la misma manera, el acreedor debe indemnizar al deudor cuando debiendo


hacerse el pago en el domicilio de aquél, cambia voluntariamente de domicilio.

225
Artículo 2086

Los gastos de entrega serán de cuenta del deudor, si no se hubiere estipulado otra
cosa.

Artículo 2087

No es válido el pago hecho con cosa ajena; pero si el pago se hubiere hecho con
una cantidad de dinero u otra cosa fungible ajena, no habrá repetición contra el
acreedor que lo haya consumido de buena fe.

Artículo 2088

El deudor que paga tiene derecho de exigir el documento que acredite el pago y
puede detener éste mientras que no le sea entregado.

Artículo 2089

Cuando la deuda es de pensiones que deben satisfacerse en períodos


determinados, y se acredita por escrito el pago de la última, se presumen pagadas
las anteriores, salvo prueba en contrario.

Artículo 2090

Cuando se paga el capital sin hacerse reserva de réditos, se presume que éstos
están pagados.

Artículo 2091

226
La entrega del título hecho al deudor hace presumir el pago de la deuda constante
en aquél.

Artículo 2092

El que tuviere contra sí varias deudas en favor de un solo acreedor, podrá


declarar, al tiempo de hacer el pago, a cuál de ellas quiere que éste se aplique.

Artículo 2093

Si el deudor no hiciere la referida declaración, se entenderá hecho el pago por


cuenta de la deuda que le fuere más onerosa entre las vencidas. En igualdad de
circunstancias, se aplicará a la más antigua; y siendo todas de la misma fecha, se
distribuirá entre todas ellas a prorrata.

Artículo 2094

Las cantidades pagadas a cuenta de deudas con intereses, no se imputarán al


capital mientras hubiere intereses vencidos y no pagados, salvo convenio en
contrario.

Artículo 2095

La obligación queda extinguida cuando el acreedor recibe en pago una cosa


distinta en lugar de la debida.

Artículo 2096

Si el acreedor sufre la evicción de la cosa que recibe en pago, renacerá la


obligación primitiva, quedando sin efecto la dación en pago.

227
228
5.3.2 Del Ofrecimiento del Pago y de la Consignación

Artículo 2097

El ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago, si reúne todos los


requisitos que para éste exige la ley.

Artículo 2098

Si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida, o dar el


documento justificativo de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir,
podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa.

Artículo 2099

Si el acreedor fuere conocido, pero dudosos sus derechos, podrá el deudor


depositar la cosa debida, con citación del interesado, a fin de que justifique sus
derechos por los medios legales.

Artículo 2100

La consignación se hará siguiéndose el procedimiento que establezca el Código


de la materia.

Artículo 2101

Si el juez declara fundada la oposición del acreedor para recibir el pago, el


ofrecimiento y la consignación se tiene como no hechos.

Artículo 2102

229
Aprobada la consignación por el juez, la obligación queda extinguida con todos
sus efectos.

Artículo 2103

Si el ofrecimiento y la consignación se han hecho legalmente, todos los gastos


serán de cuenta del acreedor.

230
5.4 Efectos de las Obligaciones con Relación a Terceros

Artículo 2180

Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en


realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas.

Artículo 2181

La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real; es relativa


cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero
carácter.

Artículo 2182

La simulación absoluta no produce efectos jurídicos. Descubierto el acto real que


oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo si no hay ley que así lo declare.

Artículo 2183

Pueden pedir la nulidad de los actos simulados, los terceros perjudicados con la
simulación, o el Ministerio Público cuando ésta se cometió en transgresión de la
ley o en perjuicio de la Hacienda Pública.

Artículo 2184

Luego que se anule un acto simulado, se restituirá la cosa o derecho a quien


pertenezca, con sus frutos e intereses, si los hubiere; pero si la cosa o derecho ha
pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no habrá lugar a la restitución.

También subsistirán los gravámenes impuestos a favor de tercero de buena fe.

231
5.4.1 Transmisión y Extinción de las Obligaciones.

Como la obligación crea un vínculo de derecho entre el acreedor y el deudor, es


una relación que en la mayor parte de los casos se ha formado intuitu personae
(cualidades de una persona, ejemplo un contrato), de ahí que el acreedor no
pueda libremente ceder su crédito a otra persona porque variarían los extremos de
la relación. El acreedor no puede substituirse por otro, en principio, como tampoco
lo podrá el deudor.

El crédito es un derecho anexo a la persona, que sólo puede ser transmitido al


heredero, continuador de la persona del difunto, o entre vivos, al adrogante.

Las necesidades prácticas obligaron a vender los créditos como un elemento


activo del patrimonio como lo son los demás bienes corporales y, lógicamente,
deberían ser objeto del mismo tratamiento, de manera que, si el padre de familias
necesitaba dinero, en lugar de vender un bien vendía o cedía un crédito.

Aunque la obligación se extinguía, comúnmente, cuando el deudor liquidaba la


deuda adquirida con lo cual se desligaba el vínculo contraído con el acreedor, en
la jurisprudencia romana se consideraban dos grandes formas de extinguir una
obligación.

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