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Capítulo 1 - El estado y el derecho constitucional

1. El Estado como fenómeno político y jurídico

Cuando surge

En el caso del Estado Argentino, el mismo surge en dos momentos:

1) Desde un punto de vista histórico político, el 25 de mayo de 1810, y la instalación de la primera


autoridad patria, la Primera Junta;

2) Desde un punto de vista jurídico, el Estado Argentino, surge el 1 de mayo de 1853, con la
sanción de la Constitución Nacional, la que terminaría de conformarse el 30 de noviembre de
1860, con la incorporación de la Provincia de Buenos Aires, a la organización nacional, producto
de la batalla de Cepeda, y el Pacto de San José de Flores (al que hace referencia el art. 31 de la
Constitución Nacional.

Concepto

Es un ente social que surge cuando el pueblo, esencial elemento humano, asentado sobre un
determinado territorio, elemento material, se somete a la autoridad de un gobierno para la
consecución de fines generales abstractos con sujeción a un ordenamiento jurídico.

Elementos

El territorio es el asiento físico, escenario o soporte geográfico sobre el que se asienta la


comunidad política.

Abarca la superficie terrestre, el subsuelo, el espacio marítimo, el espacio aéreo.

Acá es donde conviven y se agrupan los hombres y donde el Estado detenta, en forma exclusiva,
soberanamente hacia adentro la plenitud de sus facultades y poderes.

La población es el conjunto de habitantes (todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino,
dice el preámbulo) que presenta un Estado cuya convivencia que será organizada y ordenada por
el poder político.

Está compuesta por los nacionales nativos, los naturalizados, los extranjeros y los transitorios u
ocasionales.

El gobierno es el conjunto de órganos que ejercen el poder del estado a través de sus diversas
funciones. Es decir el tipo de relación que se da entre los distintos órganos constitucionales de
dirección del estado, los denominados poderes: PE, PL, PJ.

Los otros elementos, el poder, el gobierno, el derecho, son claramente "estructuradores de la


realidad política", es decir, son los que infunden organización a la convivencia humana
territorialmente asentada.

Fines y funciones del Estado

Su fin general es la consecución del bien común público.

La concreción y los contenidos de ese bien común podemos verlos reflejados en el Preámbulo de
nuestra Constitución Nacional.

El gobierno tiene funciones jurídicas estatales (constituyente, legislativa, administrativa y


jurisdiccional, ver infra) y cometidos estatales (múltiples actividades o tareas que el derecho pone
a cargo de las entidades públicas, como son los variados servicios públicos y sociales, como las
fuerzas armadas, las relaciones exteriores, la política económica y comercial, la educación y el
bienestar).

El Estado moderno

El Estado moderno es un tipo de organización política que ha regido sin desde el siglo xv hasta
nuestros días. Primeramente España, Francia e Inglaterra.

Se origina luego de la disgregación medieval, fruto de un "matrimonio de conveniencia" entre el


rey (que hasta allí había sido el principal señor feudal) y la incipiente burguesía. Se produce así el
tránsito del rex al regnum.

El Estado-­‐Nación va a reunir en sus fronteras una sola autoridad política (el monarca) quien
manejará ejércitos, acuñará moneda, hará la guerra y firmará la paz.

Desde el siglo xv al siglo xviii el Estado se va a transformar en absoluto. El Estado aumenta sus
exigencias —servicio militar, contribuciones—, interviene y penetra en lo más íntimo de cada
existencia particular. Fuerza al trabajo, al bienestar y a la instrucción, que crea las formas en las
que ha de desenvolverse la vida económica.

La actividad estatal

Cuando de actividad del Gobierno se habla, se quiere hacer referencia a las conductas o
comportamientos de los órganos oficiales (Congreso, presidente, tribunales), o sea, del gobierno.
El despliegue de esa actividad se da de la siguiente manera:

Órgano legislativo Función legisferante

Órgano ejecutivo Función administrativa

Órgano judicial Función jurisdiccional

El poder político

El poder es visto como una fuerza o energía desplegada para la consecución de determinados


objetivos o fines.

El fenómeno del poder —cómo se obtiene, su mantenimiento o conservación, su control— es


central a la política, cuyo encuadre brinda y suministra el derecho constitucional. Las elecciones,
los partidos políticos, la periodicidad de los mandatos tienen que ver con el poder. Sus masas y
atribuciones también. Sus límites están también fijados por el plexo de base.

En la ciencia política están quienes creen que todo el poder político se finca en el poder público u
oficial del Estado, mientras que otros señalan que el poder se ha diseminado entre detentadores
oficiales (órganos legislativo, ejecutivo y judicial) y no oficiales (grupos de presión y factores de
poder).

Democracia. Autocracia

La democracia y la autocracia son formas políticas contradictorias o antitéticas entre sí.

La democracia es un tipo de gobierno: el gobierno del pueblo, ya que es el mismo pueblo el que
gobierna a través de sus representantes (democracia indirecta o representativa). El art. 22, CN,
responde a esa lógica.

Cabe destacar, en análoga dirección, que nuestra Constitución documental no preveía


originariamente en su clausulado la expresión democracia, incorporándose la misma recién en
1957 cuando el art. 14 bis instituyó la "organización sindical libre y democrática" (paradojalmente,
durante la vigencia de un gobierno de facto). Corresponde señalar que la reforma de 1994
profundizó la variable democrática del plexo todo (v. gr., art. 38, CN).

Dentro de este orden de ideas, la autocracia se revela como la forma política en la cual se
desconocen los derechos humanos, ya sea que se los niegue (el totalitarismo) o que se los
restrinja (el autoritarismo).

El derecho constitucional como derecho fundamental de organización del Estado. Ciencia


del derecho constitucional

El Estado requiere de una estructura, de un orden o de una organización. Sin ella, está condenado
a ser un Estado fallido o fracasado. El refinamiento y perfeccionamiento de las Constituciones lo
hace, por el contrario, más perdurable y duradero.

La Constitución se muestra así como el "derecho fundamental de organización del Estado", es la


contención normativa del poder del Estado, sobre los habitantes que lo integran y lo componen. Y
la ciencia del derecho constitucional es la disciplina que estudia a la Constitución y a las
instituciones políticas.

Lo cierto del caso que la Constitución es un "sistema de sistemas ”. La Constitución compone un


agregado de agregados, que tienen conexiones con el sistema económico, con el social, etc. Ello
no significa que sea un sistema totalmente hermético y cerrado, sino que sus elementos se hallan
en una situación de mutua interacción y dependencia.

La Constitución persigue un régimen de libertad, procura realizar una organización menos


opresiva para los destinatarios del poder a través del establecimiento de reglas y principios que
alcanzan máxima cotización normativa.

Toda ciencia —y el derecho constitucional lo es— responde a un objeto y a un método, que le son


propios a esa disciplina y que configura su propio ámbito de conocimiento.

El objeto está dado por la Constitución y demás instituciones que ordenan al poder del Estado,
fijando límites y atribuciones de cada órgano, y perfilando los derechos fundamentales de las
personas.

Hay diversos métodos en la ciencia: el deductivo, que parte de premisas generales para


concretarse en conclusiones singulares (utilizado por las ciencias formales, como la matemática) y
el inductivo, que se inicia con datos singulares para generalizar una conclusión (como acontece,
por ejemplo, en las ciencias naturales). Un derecho constitucional en clave de realismo jurídico
utiliza ambos métodos, según el tema o grupo de temas que se encuentre analizando. Así, una
visión comparatista de las constituciones preferirá el uso del método inductivo, mientras que
estudio de un razonamiento de justicia constitucional optará por el segundo.

Las técnicas son los instrumentos que recolectan datos para que sean procesados por el método.
Las hay cuantitativas (estadísticas, sondeos de opinión) y cualitativas (análisis y estudio de textos
y documentos). Si bien el derecho constitucional es preponderantemente cualitativo, no hay que
desdeñar el aporte de técnicas cuantitativas en ciertas áreas (p. ej., el relevamiento de la
jurisprudencia constitucional).

Finalmente, los enfoques son los abordajes o puntos de vista desde donde se ubica el


constitucionalista:

Se puede hacer derecho constitucional desde un enfoque económico, como propone el AED


(Análisis Económico del Derecho); histórico, si se estudian los antecedentes de determinada
Constitución en clave de proceso, las luchas que le dieron origen y sus resultados,
etc.; normativista, si se examina sólo la dimensión de las reglas que componen el plexo de base
o, eventualmente, alguna reglamentación; sociológico -­‐político, si se hace foco en la trama de
los poderes fácticos alrededor de la Constitución, etcétera.
Sin embargo, se prefiere un enfoque integral, que comprende a todos ellos, para no caer en
reduccionismos, unilateralismos o perspectivas insulares. De nada sirve, por ejemplo, conocer
bien el articulado, si no se es consciente de que cada norma trae consigo una historia y un
proceso político de adopción.

Fuentes del derecho constitucional:

Las "fuentes" del derecho constitucional aluden a de dónde surge la norma constitucional.
Circunscribimos así la noción a lo que de ordinario se denomina fuente formal.

A) La primera fuente del derecho constitucional es la propia Constitución

B) Los tratados internacionales

C) Las llamadas "leyes constitucionales"

Leyes comunes u ordinarias desde un plano formal, pero con contenido material constitucional.
Ejemplo: ley de amparo, la ley de ministerios, la ley de acefalía, la ley del Ministerio Público, las
del Consejo de la Magistratura, el Código Electoral Nacional, la ley de hábeas corpus, la de
hábeas data.

D) La jurisprudencia de los tribunales o derecho judicial

E) El derecho constitucional consuetudinario

F) La doctrina

G) El derecho comparado

Pueblo

Colectividad humana asentada en el territorio de la Constitución y que actúa como unidad política.

Nación
Colectividad íntimamente vinculada por su homogeneidad racial, histórica, idiomática, religiosa,
etc. .
Habitantes
Personas que integran la población.

Nativos

Nacidos dentro de un territorio determinado.

Naturalizados

Extranjeros que se naturalizaron argentinos. Se incorporan voluntariamente a la comunidad


política argentina.

Extranjeros

Los habitantes que no se naturalizaron argentinos. Tienen los mismos derechos civiles del
ciudadano. Art 20.

Bibliografia: Bidart Campos, German, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional", Ed. Ediar, T.
1, 1995.

Trabajo a realizar: ubique el origen del factor poblacional y del factor territorial de nuestro país.

Capítulo II -­‐ Elaboración e interpretación de normas constitucionales


1. Técnicas de elaboración de normas constitucionales. Clasificación de constituciones.
Tipologías constitucionales. Mutaciones constitucionales

Técnicas de elaboración de normas constitucionales

Hay reglas que ha ido elaborando la doctrina, que apuntan a fijar estándares o parámetros a la
hora de fraguar un texto constitucional, así como hay pautas para interpretarlo una vez escrito.
Elaboración (a cargo de una asamblea constituyente convocada al efecto) e interpretación (por
parte de los operadores del sistema, fundamentalmente de los jueces constitucionales) son dos
momentos diversos.

Para escribir una constitución, conviene:

Tener claridad preceptiva : lenguaje técnico depurado y preciso.

La brevedad : Deben ser breves y claras.

Evitar las copias y los plagios

No redundar : Hay que evitar reiteraciones.

No mentir : Una constitución sincera promete una mayor duración en el tiempo.

No confundir : Forma parte de una "honestidad intelectual" que cabe exigir al constituyente y al
legislador.

La flexibilidad : Se supone que cuanto más adaptable a cambiantes circunstancias es un


documento constitucional, mayor probabilidad tendrá de perdurar en el tiempo.

Adecuación al tiempo : Debe el texto estar sintonizado a la época que está destinada a regir.

Clasificación de constituciones

1.

a) Las formales viene a estar dada por la propia codificación constitucional; en el caso argentino,


tiene tres partes (un preámbulo, una parte dogmática, y una parte orgánica), en total, la componen
129 artículos más el art. 14 bis (repárese que los tratados internacionales del art. 75, inc. 22,
gozan de "jerarquía constitucional" pero no están dentro del articulado de la propia Constitución).

-La parte dogmática define el programa, el fin y los objetivos de la constitución. También los


principios y valores de los que parte (por ejemplo democracia, participación, justicia, defensa de
las condiciones de vida de los ciudadanos). El preámbulo de nuestra Constitución es el dogma
que actúa como premisa para el desarrollo de la parte orgánica.

-La parte orgánica desarrolla las instituciones del Estado; las que posibilitan hacer realidad los
principios expuestos en la parte dogmática. Son los órganos del Estado. Aquí se regula el
funcionamiento de los tres poderes clásicos más otras figuras (en el caso de la argentina, la
Jefatura de la ciudad de Buenos Aires y el Defensor del Pueblo, entre otras). Además establece
cuáles son los derechos de los ciudadanos y las garantías que deberá dar el Estado.

b) Las materiales evocan una noción mucho más abarcadora, que equivale a la Constitución


vigente, a la realmente vivida y practicada tanto por los detentadores como por los destinatarios
del poder. Implica analizar, de esos 129 artículos constitucionales, cuales se cumplen, cuales no
se cumplen; y los que se cumplen, de qué manera lo hacen (totalmente o parcialmente).

2.

a) Las rígidas son las que requieren para su reforma de un proceso distinto al que se utiliza a la
hora de sancionar una ley común. Ej: La Constitución Nacional es rígida, porque no permite que el
mismo mecanismo que se utiliza para sancionar leyes (Congreso de la Nación), se utilice para
modificarla, sino que exige la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

b) Las flexibles son aquellas que no matizan entre la supremacía formal de la Constitución y la


ubicación institucional de la ley. Dicho de otra manera, el Parlamento puede iniciar cambios en la
Constitución, tal como si modificase una ley ordinaria. Ej: la parte "estatutaria" de la Constitución
británica. Formalmente no tiene mayor supremacía que la ley común del Parlamento.

3.

a) Las originarias son aquellas que fundan un nuevo régimen político, como, p. ej., la


Constitución norteamericana de Filadelfia de 1787. Fue la primera expresión positiva del
movimiento constitucionalista. Con anterioridad a su sanción, no se registraban casos de forma de
gobierno presidencialista ni de formas de Estado federal. Se podría decir que tienen una
pretensión de innovación y de originalidad, con todo lo relativo que ello pueda significar.

b) La derivada, en cambio, es la que sustancialmente reitera o repite instituciones plasmadas en


textos anteriores. Por ejemplo, la Constitución argentina de 1826 reeditó los planteos unitarios de
la Constitución anterior de 1819. La primera, entonces, es "derivada" de la segunda.

4.

a) Las monárquicas y constituciones republicanas. Esta división se estructura sobre la base de


la respectiva forma de gobierno. Sin embargo, puede resultar equívoca. Tanto Gran Bretaña como
Arabia Saudita exhiben constituciones monárquicas, y son bien disímiles entre sí. Del mismo
modo, los Estados Unidos e Irán tienen constituciones republicanas, y son más notables las
disimilitudes que los parecidos.

5.

Con contenido pétreo, sin contenido pétreo.

El contenido pétreo, refiere a si existe normas inmodificalbles. La CN., no reconoce contenidos


pétreos, puesto que todos sus artículos son reformables (con. art. 30 CN.).

6.

Constitucion otorgada, pactada, o impuesta.

La Constitucion Nacional, es una constitución impuesta, puesto que es producto y consecuencia


de la Revolución de mayo de 1810, y de la declaración de la independencia del 9 de julio de 1816.
Seria otorgada, si hubiese sido dada por el colonizador, o pactada, si se hubiese negociado con el
mismo su sanción.

7.

Escrita

La Constitucion Nacional es escrita y codificada, puesto que toda la organización del Estado, se
encuentra compilada en el Texto Constitucional.

Las mutaciones constitucionales, son cambios que operan en la constituicon material (la


constitucion sociológica) que pretenden a modificar la constitucion formal. Pueden ser adicion,
sustraciòn o por interpretaciones.

Criterio ontológico de constituciones : Compagina la norma con la realidad existencial. En tal


sentido, pueden encontrarse constituciones:

Normativas: P erfecto ajuste entre la norma y la realidad; la Constitución es como "un traje que
queda bien".
Nominales: Registran algún desajuste entre ambas variables, fruto de la falta de educación y de
una clase media. Es como un traje que resulta grande, y que hay que esperar a crecer para que
quede justo. Hay muchos ejemplos latinoamericanos en esta categoría.

Semánticas : Enmascaran un ejercicio autocrático del poder, detrás de una "fachada"


democrática. Ejemplos: algunas constituciones africanas, donde el texto constitucional viene a
operar como un disfraz.

Tipologia constitucional argentina.

La tipologia constitucional hace referencia a la forma en que se redacta el texto constitucional, al


momento de redactarlo.

Esto quiere decir, que la Constitución Nacional, es una creación cultural, es la construcción de
una forma de organizar la sociedad, por parte de la población que habita ese territorio, a través de
sus representantes. Obsérvese en tal sentido, la forma en que está redactado el Preámbulo de la
Constitución Nacional, "...nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina...., por
voluntad y elección de las provincias que la componen..., con el objeto de constituir la union
nacional...., decretamos y sancionamos esta Constitución par a la Nación Argentina"

a) Tipo histórico-­‐tradicional de Constitución se basa en la legitimidad histórica. Bucea dentro


de los usos y costumbres, que darán el soporte ancestral a la formación (lenta y evolutiva) del
derecho. Piensa que la Constitución es una derivación añejada por el tiempo. Ejemplo: la
Constitución británica, que amalgama o fusiona elementos medievales, modernos y
contemporáneos (lores, burgueses, partidos políticos). Otro ejemplo es que si no hubiese habido
independencia patria, la CN. contendría figura tal como la Real Audiencia, las Intendencia
Gobernaciones, la mita como forma de trabajo, los Cabildos, etc.

b) Tipo sociológico sanciona el texto constitucional conforme la realidad social y a los factores de


poder existentes que registra una sociedad determinada en un momento dado al momento de su
sanción. Las constituciones de 1819 y 1826, son un claro ejemplo de constitución sociológicas,
porque impusieron la organización unitaria para la organización territorial, anhelo de Buenos Aires,
rechazadas ambas por el resto de las provincias que componían el suelo patrio de ese momento.
Se identifica con lo que algunos autores llaman "constitución real".

c) Tipo racional normativa redacta una constitución apostando al futuro. Esto es normas


generales, abstractas, vagas, minimalistas, que buscan poder aplicarse por parte de las próximas
generaciones, en base a la interpretación de su texto y de sus fuentes. Postula que la Constitución
es un producto exclusivamente originado en la razón humana, que es todopoderosa y que puede
fundar Estados de la nada. Ejemplo: las Constituciones francesas de fines del siglo xviii, fruto del
ideario revolucionario de la época.

La Constitucion Argentina, es del tipo racional normativa.

Clasificación de las normas constitucionales

Si bien todas las normas constitucionales tienen el mismo valor y efecto (tal como propugnada la
llamada interpretación armónica, conciliadora o sistemática), ello no impide su clasificación:

1) Normas operativas: Son directamente autoaplicativas o autoejecutorias, sin que requieran


ineludiblemente del despliegue reglamentario del legislador ( interpositio legislatoris). Ejemplo: los
derechos del art. 14 constitucional.

Normas programáticas : las programáticas denotan un proyecto a realizar en el futuro, merced a


la intervención del Congreso. Ejemplo: la "participación en las ganancias de las empresas" a las
que alude el art. 14 bis, aún no implementado.

2) Cláusulas pétreas y normas susceptibles de reforma : Las cláusulas pétreas son aquellas


que resultan irreformables. En el derecho constitucional argentino, por vía de principio, todas las
reglas son susceptibles de revisión, a tenor de lo que dispone el art. 30 del plexo de base. La
Constitución de Filadelfia, en cambio, declara irreformable a la paridad en la representación
senatorial (art. 5º, in fine). Parte de la doctrina argentina ha discernido la existencia de "contenidos
pétreos" como el federalismo, la forma republicana de gobierno o los derechos humanos.

3) Normas permanentes y normas transitorias: Los ciento treinta artículos de la Constitución


(los primeros 129 más el 14 bis) tienen vocación de permanencia, no así las subsiguientes
diecisiete "Disposiciones transitorias".

4) Normas de organización y normas que reconocen derechos personales: Responde a la


división entre parte orgánica (arts. 44 a 129) y dogmática (arts. 1º a 43) del Texto Cimero. Las
primeras se caracterizan por contener normas básicamente de índole competencial (arts. 75, 99,
etc.).

La problemática del Preámbulo constitucional

El Preámbulo es el pórtico introductorio al clausulado constitucional propiamente dicho. Nuestro


Preámbulo reza:

Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General
Constituyente, por voluntad y elección de las Provincias que la componen, en cumplimiento de
Pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la
paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios
de la libertad, para Nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del Mundo que
quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y
justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina.

Bidart Campos: "en el preámbulo se condensan y reiteran los principios básicos de la revolución
de Mayo: la independencia a través del surgimiento de un estado nuevo —la República Argentina
—; la libertad; y la democracia. Contiene una filosofía política de la libertad que es, por eso mismo,
la filosofía política de la democracia. Asume el contenido de la democracia, entendida como la
convivencia pacífica de todos los hombres en la libertad, que instaura un régimen basado en el
respeto de la dignidad de la persona, de sus derechos y de sus libertades individuales. Cuando
proclama imperativamente el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad y promover el
bienestar general, está elevando a rango y nivel constitucionales el principio vertebral de la
democracia como forma de estado".

Nuestra Corte Suprema de Justicia ha precisado el significado del preámbulo, indicando que este
último "sería, desde luego, ineficaz para dar al cuerpo el instrumento a que se aplica un sentido
distinto del que fluye de su claro lenguaje... sólo constituye un positivo factor de interpretación
cuando el pensamiento de sus redactores no aparece en aquel nítido y definido”.

Mutaciones constitucionales

Fueron difundidas en nuestro medio jurídico por Bidart Campos. La noción parte de la premisa de
que la "Constitución material", en cuanto Constitución vivida y practicada, o sinónimo de "régimen
político" (ver ante), es siempre más abarcativa y extensa que la "Constitución formal" (la
codificación constitucional propiamente dicha).

En esta inteligencia, no es aventurado pensar que la primera puede añadir, sustraer o modificar
contenidos a la segunda, siempre ubicándonos en el plano de las conductas. Es decir, en el
documento constitucional no hay reforma formal; los cambios se suceden informalmente en la
dimensión sociológica del derecho.

Así, dicho autor habla de cuatro mutaciones constitucionales posibles:

1. Por adición : La Constitución material agrega un contenido a la formal, que en su literalidad no


lo prevé. Hasta 1994, los partidos políticos eran instituciones receptadas por la ley y que
competían electoralmente; sin embargo, desde 1853 la letra constitucional guardaba silencio
sobre ellos, hasta que la revisión de 1994 los contempló explícitamente en el art. 38.

2. Por sustracción: Se da cuando la Constitución material "quita" un contenido a la formal,


privándolo de vigencia sociológica. El requisito de la renta para ser senador que se halla
contemplado en el art. 55, CN (exart. 47), ha caído en desuetudo, es decir, en una práctica
contraria (de no exigírselo), amén de los problemas de cálculo que habría para estimar el valor
actual de dos mil pesos fuertes del año 1853.

3. Por interpretación: Al configurar la jurisprudencia una fuente del derecho constitucional

(ver supra), hay veces que los jueces "leen" más (interpretación extensiva) o "menos" en un
precepto de la Constitución, dando pie a una interpretación mutativa.

4. Desconstitucionalización: Es la forma más intensa de mutación constitucional. La


Constitución material reemplaza en gran medida a la formal. El régimen surgido en Alemania en
1933 sustituyó en los hechos a la Constitución de Weimar de 1919.

2. Técnicas de interpretación. Clases y modelos. Jurisprudencia

La interpretación constitucional

Muy concatenado con el tema del control de constitucionalidad, y como una subcategoría de la
teoría de la Constitución, se ubica la compleja problemática del epígrafe.

¿Qué significa interpretar un enunciado normativo? Implica atribuir al mismo, asignar o


desentrañar significados. Se trata de una labor de descodificación, en cuanto se intenta averiguar
qué quiso decir el autor de la norma.

La operación así descripta evoca la idea de una lectura objetiva del precepto de que se trate (en
este caso, la Constitución, un tratado jerarquizado, una ley de contenido constitucional). Pero no
debe desatenderse al aspecto subjetivo de la faena interpretativa, que pone el acento en quién es
el que practica la interpretación. En tal sentido, puede ser el legislador (lo que comúnmente se
llama "interpretación auténtica") que, a través de una ley posterior (sea aclaratoria, correctiva o
común), precisa alguna faceta de una norma dictada con anterioridad, la comunidad científica o
sobre todo el juez, quien en nuestro sistema tiene a su cargo el control constitucional. Debe
quedar en claro que para controlar la constitucionalidad de una regla jurídica, hay que
previamente interpretarla.

Hay autores que no comparten la idea de que los jueces inspeccionen la constitucionalidad de las
leyes. Y esa prevención se filtra en la temática interpretativa, en cuanto se desconfía del resultado
de esa interpretación judicial.

La estrecha conexión entre control e interpretación hace entonces que la misión hermenéutica sea
muy distinta en este campo del ordenamiento, que en general en las demás áreas del derecho (lo
que ordinariamente se conoce como "interpretación de la ley"). Interpretar un artículo del Código
Civil, o del Penal, o del Procesal, no conlleva el mismo valor, pues en principio la norma no corre
el riesgo de ser inaplicada.

Clases

Una primera distinción relevante es aquella que discrimina entre la interpretación de la


Constitución de la interpretación desde la Constitución.

Ante la primera, lo que hacemos es determinar el significado y alcance de un precepto


constitucional. El art. 41, CN, nos habla del derecho a un "ambiente sano y equilibrado". La
vaguedad de los conceptos empleados por el constituyente reformador obliga a extremados
esfuerzos interpretativos.
El segundo caso es distinto. La interpretación "desde la Constitución" presupone que el intérprete
se coloca en un atalaya o mirador (el de la Constitución) desde cuya especial perspectiva juzga la
compatibilidad del resto del sistema jurídico.

La llamada "interpretación conforme"

La interpretación "conforme" adelanta, si se quiere, un paso. Hace una lectura del precepto legal o
reglamentario "a la luz" de las previsiones de la Constitución, con el objetivo de evitar una segura
declaración de invalidez constitucional. Si tal vez el origen "político" de este abordaje interpretativo
pudo darse en los Estados Unidos, fue en Alemania donde se ancla su inicio técnico.

Resulta muy difícil elaborar un concepto uniforme en rededor de la "interpretación conforme",


resultando más factible, en el campo del derecho constitucional comparado, elaborar técnicas
apropiadas para cada sistema jurídico. Es que, para el caso, no es lo mismo un control abstracto
que uno concreto, o uno por vía de acción o directa que uno excepcional o incidental.

Modelos. Jurisprudencia

Interpretación literal o semántica

Una primera aproximación dentro de la teoría de la interpretación sugiere examinar la literalidad o


gramaticalidad de los vocablos utilizados por el legislador constitucional, para así estar en
condiciones de determinar el sentido atribuible a la norma. Aquí lo que se interpreta son, en
definitiva, las palabras usadas por el texto constitucional. El juez —ha razonado nuestra Corte
Suprema— debe entender asimismo las palabras de la Constitución en el significado en el que
son utilizadas popularmente y explicarlas en su sentido llano, obvio y común.

Interpretación sistemática

Continúa con el estudio de los vocablos, pero intenta compaginarlos dentro de un sistema o todo
coherente de normas. Ha sido empleada reiteradamente por la jurisprudencia de nuestra Corte
Suprema de Justicia.

Interpretación historicista

Aquí se procura indagar la voluntad del constituyente, tal como el mismo la plasmó al momento de
redactar el plexo de base.

Interpretación dinámica

Predica que el texto constitucional es pasible de lecturas evolutivas. Su análisis se basa en el


contexto fáctico del momento del hecho interpretativo, sin retrotraerse a la voluntad histórica del
autor de la norma. Valora, en síntesis, las circunstancias y las condiciones políticas, económicas y
sociales al tiempo de producirse la interpretación.

Interpretación teleológica o finalista

Indaga los fines o valores que pudo tener en vista o que motivaron al autor de la norma
constitucional.

Interpretación previsora

Dentro de este marco interpretativo, el operador tiene en cuenta los efectos y las consecuencias
de su labor, eventualmente readaptando su producto hasta hallar la solución adecuada.

Capítulo III -­‐ Historia del constitucionalismo

1. Revoluciones liberales. Difusión y democratización del constitucionalismo

Historia constitucional. Revoluciones liberales


En términos más generales, Zagrebelsky dice, "la historia constitucional es cambio, es
contingencia política, es acumulación de experiencia del pasado en el presente, es realidad social,
es relación entre pasado y futuro, es movimiento de sujetos a priori indefinibles, es imprevisibilidad
de problemas y espontaneidad de soluciones”

Origen y evolución del régimen constitucional

El constitucionalismo, es un fenómeno jurídico, que se origina en el siglo XVIII, a partir de las


revoluciones de las 13 colonias británicas en el continente norteamericano, y en Francia.

Ambas revoluciones concluyen con la derrota de las monarquías absolutas. En Estados Unidos, el
derrotado fue Jorge III y en Francia, Luis XVI. Con las revoluciones el pueblo se transformó en
ciudadanos. Si bien Estados Unidos se independiza de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776, la
revolución americana concluye con la sanción de la constitución americana acaecida el 17 de
septiembre de 1787 en Filadelfia y la revolución francesa de 1789, si bien concluye con la
coronación de Napoleon como emperador en el año 1807, la primera constitución francesa es del
año 1791.

El constitucionalismo tuvo por objeto, refundar el Estado, a partir de la sanción de una norma
jurídica de carácter fundacional, la Constitución Nacional, que tuvo por objeto transferir la
soberanía (es decir el poder), del monarca al pueblo.

En el caso argentino, el movimiento constitucional, contra la monarquía borbona a la que


pertenecía Fernando VII, se inicia con la revolución de mayo del año 1810, se hace realidad con la
sanción de la Constitucional Nacional del 1 de mayo de 1853, concluida el 30 de noviembre de
1860 con la incorporación de la Provincia de Buenos Aires, a la organización nacional.

Derechos de primera, segunda y tercera generación

El derecho, como ciencia y disciplina social, apuesta al carácter evolutivo de sus normas, en
relación a los avances que vivencia y desarrolla una sociedad. Las normas, son producto de cada
sociedad dentro de un territorio. No existen dos cuerpos normativos idénticos, porque cada país
tiene una realidad cultural propia.

Los derechos de primera generación, son los primeros derechos, civiles y políticos, que se
incluyeron en los textos constitucionales, a partir de su sanción. Buscan garantizar la libertad
de las personas, limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así
como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos.

En el caso de la constitución argentina, se encuentran ubicados en la parte dogmática de la


Constitución Nacional.

Los derechos civiles, se relacionan con los derechos que hacen a la personalidad del ser
humano (nombre, domicilio), y que a modo de mejor ejemplo, encontramos en el art. 14 de la CN.
Ejemplos: Derecho al trabajo, a la vida, a la libre expresión, a la propiedad, a la libertad de culto,
etc.

En tanto que los derechos políticos, se refieren a los derechos electorales que establecen
quienes pueden elegir, y quienes pueden ser elegidos, y los encontramos presentes en los arts. 1,
14, 16, 31, 33, 36, 37, 38 y 75 inc. 22. Ejemplos: Derecho al voto, a la huelga, a asociarse
libremente para formar un partido político o un sindicato, etc.

Los derechos de segunda generación, son los derechos sociales, económicos y


culturales, que aparecen como consecuencia de la revolución que se dan a principio del
siglo xx, en México y que concluye con la sanción de la Constitución de Queratolo de 1917.

Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todos las mismas
oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la
acción del Estado para garantizar el acceso de todos a unas condiciones de vida adecuadas.
Algunos derechos de segunda generación son: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el
derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, etc.

En el caso de la República Argentina, el constitucionalismo social, vino de la mano de la reforma


constitucional de 1949, que incorporo como capitulo, el desarrollo y protección de los derechos de
los trabajadores, jubilados, niños y mujeres. Con el golpe militar de 1955, y la derogación de la
reforma de 1949, se volvió a constitución clásica de 1853/60, añadiendo de manera irregular el
artículo 14 bis (finalmente legalizado por la reforma constitucional de 1994), que desarrollo a lo
largo de tres acápites, la tutela y protección de los derechos mencionados.

Por último, los derechos de tercera generación, son los derechos que aparecen al final del
siglo xx, que pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el
mundo.

Su función es la de promover unas relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar
los nuevos retos a los que se enfrenta la Humanidad.

Se relacionan con el derecho a un medio ambiente limpio, la protección de los derechos de los
usuarios y consumidores, el derecho a la paz, y al desarrollo.

En el caso de la Republica Argentina, los derechos de tercera generación, se incorporan con la


reforma constitucional de 1994, en el capitulo denominado "nuevos derechos y garantías" (arts. 36
a 43), en donde se desarrollan los mismo. .

GENERACIÓN PRIMERA SEGUNDA


TERCERA
ÉPOCA DE
S. XVIII y XIX S. XIX y XX S. XX y XXI
ACEPTACIÓN
TIPO DE Económicos, Sociales y Justicia, paz y
Civiles y políticos
DERECHOS Culturales solidaridad
VALOR QUE
Libertad Igualdad Solidaridad
DEFIENDEN
Limitar la acción del poder. Garantizar unas
FUNCIÓN Promover relaciones
Participación política de los condiciones de vida
PRINCIPAL pacíficas y constructivas
ciudadanos. dignas para todos
Derechos Civiles: a la vida,
a la libertad, a la seguridad, Derecho a la salud, a la Derecho a un medio
a la propiedad
EJEMPLOS educación, al trabajo, a ambiente limpio, a la
Derechos Políticos: al voto, una vivienda digna. paz, al desarrollo.
a la asociación, a la huelga.
El Estado de derecho y el Estado social de derecho

El Estado de Derecho es el Estado de la razón, del entendimiento, de la racionalidad política.


Evoca una nomocracia, es decir, un gobierno de normas (la Constitución y las leyes), por encima
de la voluntad omnímoda de los detentadores de poder, existen pautas objetivas.

En el "Estado de policía", campea la arbitrariedad, no hay reglas jurídicas, sino que prevalece la
voluntad del soberano, subjetividad de los poderosos.

El "Estado de derecho" exige y requiere de normas, pero no entra a formular juicios de valor
acerca del contenido o de la justicia de las mismas. Algunos autores, han preferido hablar de
"Estado de justicia" (Goldschmidt y Bidart Campos), logrando así una expresión material —y no
tan solo formal— del Estado de derecho.

El "Estado social de derecho" es una construcción propia del siglo xx. Implica que al lado de la
garantía y afianzamiento de los clásicos derechos civiles y políticos, se va a abastecer al ser
humano de derechos económicos y sociales. Por consiguiente, no sólo incluye derechos para
limitar la acción del Estado, sino también derechos a las prestaciones del Estado" .

Democratización del constitucionalismo. Tendencias actuales del constitucionalismo

1) Es un constitucionalismo globalizado

2) Es participativo: Se privilegia no sólo al sufragio como función electoral, sino que se


incrementan otros mecanismos de participación, como las formas de democracia semidirecta,
estampadas —en el caso específicamente argentino— en los arts. 39 y 40, CN.

3) Es multicultural: No está dirigida a una sociedad homogénea, sino que celebra y estimula la
diversidad en la unidad. Ejemplos: art. 75, incs. 17 y 19, y Cláusula Transitoria Primera, CN.

4) Es de devolución. "El reto mayor al que se enfrentan los Estados multiculturales es dar
acomodo a las diferencias, manteniendo sin embargo, un estándar mínimo de derechos de forma
que no se rompa el sentido esencial de la comunidad ni se produzcan discriminaciones. Una
fórmula que ha probado su eficacia en este terreno ha sido la organización federal de Estado. El
federalismo permite y tutela las diferencias regionales, promueve el autogobierno de las regiones,
pero mantiene unido a un Estado bajo ciertos principios comunes”.

5) Parte del Estado de derecho pero no se agota en él. Puntualiza Valadés: "Como correlato de las
tendencias del constitucionalismo contemporáneo, se han venido acuñando conceptos
complementarios del Estado de Derecho. Han aparecido los de Estado social de Derecho, Estado
social y democrático de derecho, y con la Constitución venezolana de 1999 (art. 2º) surgió el
denominado Estado democrático y social de derecho y de justicia”.
6) Se prioriza el rol de los jueces.

2. Etapas del constitucionalismo argentino federal y provincial

Antecedentes y fuentes de la Constitución argentina, influencias doctrinarias

Antecedentes: influencia de la Constitución norteamericana de Filadelfia de 1787, particularmente


en lo que hace al presidencialismo y al federalismo, y la Constitución chilena (Alberdi), lo que hizo
que inicialmente nuestro federalismo fuese más centralista que el norteamericano.

Contenido e ideología de la Constitución Nacional

Nuestra Constitución de 1853-­‐1860 congrega no sólo un conjunto de normas (divididas en dos


partes: dogmática y orgánica) sino también conlleva dimensiones fácticas o conductuales y
dimensiones ideológico-­‐valorativas, es decir valores, creencias y principios, que respondían a su
"ideario de la época.

En Historia e ideología de la Constitución argentina, Germán Bidart Campos detecta los aspectos


banales de tal ideología. "La libertad, la justicia, la democracia, el federalismo, el teísmo. Una
declaración de derechos individuales que dan contenido a la dignidad y libertad de la persona; una
serie de garantías para defender esos derechos; limitaciones al estado para evitar la desorbitación
de su poder; una división de funciones y órganos del poder; una administración de justicia
independiente; la confesionalidad del estado cuyo gobierno federal sostiene el culto católico, sin
detrimento de la libertad religiosa; un reparto de competencias entre el estado federal y las
provincias, a las que se reconoce autonomía política”. Con la reforma introducida en el año 1994
se ha procurado reforzar la democracia y el federalismo.

3. Etapas del constitucionalismo subnacional

Una primera etapa respondió a los cánones del constitucionalismo clásico y de la empresa


constituyente de 1853. Así, las provincias se dictaron sus propias constituciones, al abrigo del art.
5º, CN.

La segunda fase estuvo dada por la irrupción del constitucionalismo social. La aparición del
justicialismo, de la Constitución de 1949 y de la reforma de 1957, más la provincialización de
antiguos territorios nacionales, como Misiones, Chaco y La Pampa, trajeron consigo la inclusión
de los derechos económicos y sociales a los plexos subnacionales.

Finalmente, a partir de 1985 se han dictado muchas Constituciones con un marcado sesgo
"posindustrial". Expansión de derechos, una amplia participación política, un rol rector o regulador
del Estado en la economía y un acendrado multiculturalismo.

Capítulo IV –­Supremacía

1. Doctrina de la supralegalidad constitucional

La Teoría Constitucional Contemporánea tiene como base que la CN es una norma que se
encuentra en el vértice del ordenamiento jurídico. Su razón remonta a una necesidad de seguridad
jurídica.

1.2 Supremacía constitucional.

Se consagra con la Constitución de Filadelfia de 1787.

La supremacía de la constitución tiene dos sentidos.

En un sentido fáctico, propio de la constitución material, significa que la constitución es el


fundamento y la base de todo el orden jurídico-político de un Estado.
Pero el sentido con que el constitucionalismo utiliza la noción de supremacía constitucional es
otro: apunta a la noción de que la constitución formal, revestida de supralegalidad, obliga a que las
normas y los actos estatales y privados se ajusten y sean una consecuencia de ella, es decir que
todo el orden jurídico-político del estado debe ser congruente o compatible con la constitución
formal. Cuando esa relación de coherencia se rompe, hay un defecto, que llamamos
“inconstitucionalidad”. En el caso de la C.N, la gradación se estableció originalmente en el art. 31
(constituciòn historica de 1853/60) y posteriormente en el art. 75 inc. 22 (con la reforma
constitucional de 1994).

El principio de supremacía se vincula con la teoría del poder constituyente, y con la tipología de
la constitución (en nuestro caso, escrita y rígida). La constitución es establecida por un poder
constituyente; el poder constituido o poder del estado no puede ni debe sublevarse contra la
constitución que deriva de un poder constituyente, formalmente distinto y separado del poder
constituido (entendiendo por poder constituìdo a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial). Si ese
poder constituyente ha creado una constitución escrita y rígida, fijando para la reforma de la
misma un procedimiento distinto al de las leyes ordinarias (conf. art. 30 CN.), ha sustraído a la
constitución de las competencias y formas propias de los órganos del poder constituido (el
Congreso no puede modificar la CN., como modifica o deroga otras leyes).

Todo acto contrario a la constitución implica una “reforma” a la constitución, llevada indebidamente
a cabo fuera del mecanismo que ella ha arbitrado para su enmienda. Si tales actos valieran, se
frustraría el sentido del tipo constitucional escrito y rígido. Por consiguiente, para salvar incólume a
la constitución rígida, los actos que se le oponen deben reputarse privados de validez.

Supremacía constitucional en Argentina.

1994 introdujo el art. 75 inc. 22 que sienta, la supralegalidad de los tratados internacionales de
toda clase: los tratados están por debajo a la CN pero prevalecen sobre las leyes. El art. También
prevé que mediante un procedimiento especial otros tratados de derechos humanos puedan
alcanzar también jerarquía constitucional. Los tratados con jerarquía constitucional conforman el
bloque de constitucionalidad federal (fuente externa de derecho), y comparten con la constitución
su misma supremacía. O sea, no son infra constitucionales como el resto de los tratados que
apruebe el Congreso.

Capítulo VI: Supremacía constitucional

De la redacción original de 1853/1860 de la C.N., en su art. 31, surge la supremacía constitucional


respecto, inclusive, de los tratados internacionales en los que la República Argentina es parte y las
leyes emanadas del Congreso de la Nación. Sin embargo, no existía una solución constitucional
expresa respecto de la jerarquía entre, precisamente, las leyes y los tratados internacionales.

Ante ello, la CSJ aplicó diversos criterios. Fallos en los que, en forma paulatina y progresiva, se
fue inclinando hacia la corriente monista en la que se le asigna mayor jerarquía al derecho
internacional por sobre el derecho interno:

El caso "Ekmekdjian c/ Sofovich", 1992 con fundamento en el art. 31 de la C.N, la Corte consideró
que "El derecho internacional convencional tiene primacía sobre las normas del derecho interno".

En el caso "Fibraca", 1993: Se mantuvo aparentemente la doctrina expuesta precedentemente


pero se introdujo como límite lo dispuesto en el art. 27 CN: la primacía de los tratados sobre todo
el derecho interno, será tal, "una vez asegurados los principios de derecho público emanados de
la Constitución Nacional".

El proceso de humanización progresivo del Derecho Internacional contemporáneo se profundizó


aún más al finalizar la Segunda Guerra mundial. Desde entonces se configura el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos; y los distintos sistemas integrados al mismo se perfilan
como mecanismos de protección del individuo y como instituciones garantes de un valor esencial
en la Sociedad Internacional, cuya importancia ha sido puesta de manifiesto en el Segunda
Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, en la que se proclamó
que: “la promoción y protección de los derechos humanos es una cuestión prioritaria para la
comunidad internacional” (Declaración y Programa de Acción de Viena, preámbulo).

Los tratados internacionales sobre derechos humanos suscriptos por la nación antes de la reforma
constitucional de 1994

El retorno a la vida democrática en 1983 significó para la República Argentina una revalorización
de los derechos humanos. Se suscribieron numerosos tratados sobre la materia: la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos, ratificada por ley 23.054 sancionada el 01/03/1984; la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer, ratificada
por ley 23.179 sancionada el 08/05/1985; el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, ratificado por ley 23.313 sancionada el 17/04/1986; el Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por ley 23.313 sancionada el
17/04/1986; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, ratificada por ley 23.338 sancionada el 30/07/1986; la Convención sobre los
Derechos del Niño, ratificada por ley 23.849 sancionada el 27/09/1990.

También fueron rubricados con anterioridad al período que se hace referencia la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos
Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948; la Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio desde 1958; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial ratificada en 1968 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, entró en vigor el 23 de marzo de 1976, de conformidad con lo establecido por el art. 49
del presente Pacto.

En diciembre de 1993 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 24.309 que declaraba la


necesidad de la reforma de la Constitución, dicha ley en su artículo 3° contenía, entre los tema
habilitados para el debate de la Convención Constituyente, la forma de integrar los tratados
internacionales y que jerarquía tendrían los mismo. Poco tiempo más tarde, durante agosto de
1994 se reúne la Convención reformadora con los antecedentes en materia de tratados
internacionales reseñados y la impronta del período Constitucional iniciado en1983.

La interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

En el reformado art. 67, inc. 19 y actual art. 75, inc. 22, se estableció como regla que "Los tratados
tienen mayor jerarquía que las leyes".

Ese mismo inciso, enuncia una serie de instrumentos internacionales sobre derechos humanos, y
disponer que "en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan
artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de
los derechos y garantías por ella reconocidos".

Desde la reforma de 1994 se pueden establecer diferentes etapas.

1º etapa : desde la reforma constitucional hasta el caso "Petric".

El primer fallo dictado relativo a la jerarquía de los tratados internacionales, en los autos "Cafés La
Virginia"(xiii), con expresa invocación del art. 75, inc. 22, ratificando la vigencia de la doctrina
aplicada en el caso "Fibraca" de 1993. Así, la supremacía constitucional se mantenía intacta.

Hacia 1998, es a partir del caso "Petric", que la mayoría coincidía en que era imposible la eventual
incompatibilidad entre normas de alguno de aquellos instrumentos y alguna clausula
constitucional, y que por ende la obligación de los jueces era, ante cada aparente contradicción,
buscar siempre una interpretación armonizante entre ambas.

La Corte, en aquella composición, no habría de sentenciar en ningún caso -aún con aquellos
matices- que un tratado o alguna de sus disposiciones pueda ser incompatible con alguna
clausula constitucional.
2º etapa entre fines del año 2002 y mediados de 2005

La tesis del Dr. Boggiano: las mismas consideraciones y conclusiones de los casos "Monges" y
"Petric" son aplicables tanto a los instrumentos enumerados en el art. 75, inc. 22, como también
respecto de aquellos que obtengan esa jerarquía bajo el procedimiento parlamentario autorizado
al efecto en dicha disposición constitucional y, por ende, todos los instrumentos internacionales,
que de uno u otro modo, hayan obtenido jerarquía constitucional y la Constitución Nacional
misma, "tienen la misma supremacía. No cabe la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de
una norma de un tratado con jerarquía constitucional". La tesis del Dr. Maqueda: no hay
diferencias de prelación entre los instrumentos internacionales sobre derechos humanos con
jerarquía constitucional y la Constitución Nacional misma. La Convención Constituyente de 1994
construyó un nuevo "andamiaje constitucional" al "incorporar los tratados internacionales como un
orden equiparado a la Constitución Nacional misma".

3º etapa 2005 con la sentencia en el caso "Simón, Julio”.

Conclusiones.

Charles Evans Hughes “Vivimos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces
dicen que es”.

En definitiva, a partir de año 1994, el orden jerárquico normativo esta dado por

1) LA CONSTITUCION NACIONAL Y LOS TRECE DOCUMENTOS INTERNACIONALES DE


DERECHOS HUMANOS

2) LOS TRATADOS EN GENERAL

3) LAS LEYES

4) LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL P.E.

Por debajo de esto, y armonizando los postulados del art. 5, 31 y 75 inc. 22 y 121 de la C.N.,
encontramos toda la normativa provincial a partir de los textos constitucionales provinciales.

Capítulo V: El control de constitucionalidad.

Orígenes.

El primer antecedente data de un leading case de la Corte Norteamericana del año 1803
caratulado Marbury v. Madison. Las palabras del Juez Marshall en el caso de referencia, sirvieron
como antecedente para estructurar todo el sistema argentino de control de constitucionalidad. Así,
el magistrado expresó: "Hay sólo dos alternativas: o la Constitución es la ley suprema, inalterable
por medios ordinarios, o se encuentra al mismo nivel que las leyes y puede reformarse o dejarse
sin efecto siempre que al Congreso le plazca."

Todo sistema de control de constitucionalidad tiene por finalidad cotejar las leyes o actos de


los poderes públicos o de particulares con la Constitución para salvaguardar su supremacía.

Tuvo como fuente principal el derecho norteamericano y no hizo salvedades respecto a la


atribución judicial de controlar la constitucionalidad de las leyes. Ambos sistemas carecen de
previsión normativa, razón por la que fue la jurisprudencia la que los creó.

Control de constitucionalidad. Concepto

La CSJN en un fallo de 1865 afirmo "Que es elemento de nuestra organización constitucional, la


atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes
en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la constitución
para averiguar si guardan o no su conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las
encuentra en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines
supremos y fundamentales del poder judicial nacional y una de las mayores garantías con que se
ha entendido asegurar los derechos consignados en la constitución, contra los abusos posibles e
involuntarios de los poderes públicos".

Fundamentos del control de constitucionalidad.

Bidart Campos explica que el principal fundamento y sustento del Control de Constitucionalidad es
la necesidad del aseguramiento de la vigencia de la Supremacía Constitucional , la cual se
tornaría ilusoria de no existir un modo o proceso que la salvaguarde." La constitución es
suprema porque es el primer fundamento del orden jurídico y del Estado; ella hace que
todo lo demás sea de una manera determinada y no de otra ".

La supremacía hace necesario que todo Estado cuente con un sistema de control de
constitucionalidad, entendido como la herramienta hábil para lograr que todas las normas
jurídicas inferiores (sean generales o particulares) se adecúen a lo prescripto por la
Constitución.

"La doctrina de la supremacía constitucional exige, para su eficacia, la existencia de un sistema


garantista que apunte a la defensa de la constitución y al control amplio de constitucionalidad. El
principio de la supremacía llega a la conclusión de que las normas y los actos contrarios a la
constitución no valen: son inconstitucionales"

Sanchez Viamonte señala que el constitucionalismo consiste en la creación y en la imposición


rigurosa de un orden jurídico integral, al cual no pueden sustraerse ni el gobierno ni la sociedad.
Como consecuencia de este principio surge la necesidad de establecer un sistema de control del
ordenamiento legal emanado de los poderes constituidos, a efectos de aventar violaciones de la
Ley Fundamental, fruto del Poder Constituyente.

Normas objeto de control de constitucionalidad

Cualquier norma es objeto del control en el orden nacional. Así lo resolvió la CSJN en el Caso
Fayt del 19 de agosto de 1999 declarando la invalidez de cláusulas de la Constitución (art. 99 inc.
4° párrafo 3° y de la cláusula transitoria n° 11, normas incorporadas con la reforma de 1994),
porque se consideró que la Comisión Reformadora de la Constitución había incurrido en un
exceso de su competencia.

Características del sistema de control constitucional en argentina. Por Campos

A) Es jurisdiccional difuso, porque todos los jueces pueden llevarlo a cabo, el poder judicial es el
único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano legislativo.

B) En cuanto a las vías procesales utilizables en el orden federal, la vía indirecta es hábil para
provocar el control. Esto se basa en que el art. 2º de la ley 27 prescribe que los tribunales
federales sólo ejercen jurisdicción en "casos contenciosos".

C) La reciente regulación de las acciones de clases por parte de la Corte Suprema de Justicia
extiende las consecuencias de la inconstitucionalidad a todos los individuos pertenecientes a la
clase de que se trate.

Requisitos de viabilidad del control de constitucionalidad. Por Campos

A) Debe existir una causa judiciable. El control se ejerce en el marco de un proceso judicial, y se


expresa a través del pronunciamiento de los jueces. Este requisito surge del art. 116 CN.

B) La ley o el acto presuntamente inconstitucionales deben causar gravamen al titular actual de un


derecho. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, el agravio constitucional no puede
invocarse cuando: a) El agravio deriva de la propia conducta discrecional del interesado; b) Ha
mediado renuncia a su alegación; c) Quien formula la impugnación se ha sometido anteriormente
sin reserva alguna al régimen jurídico que ataca; d) Quien formula la impugnación no es titular del
derecho presuntamente lesionado; e) No subsiste el interés personal en la causa, sea por haber
cesado la presunta violación al derecho, sea por haberse derogado la norma cuya
inconstitucionalidad se alegaba, etc., con lo que la cuestión judicial a resolver se ha tornado
"abstracta".

C) La cuestión de constitucionalidad no es una cuestión de hecho sino de derecho. Si en las


cuestiones de hecho el juez depende de lo que las partes le alegan y prueban, en las de derecho
es independiente de las partes. Le incumbe al juez la debida aplicación del derecho, el juez
depende de las partes en lo que tiene que fallar , pero no en cómo debe fallar. Por eso, el control
de constitucionalidad de normas y actos que están implicados en el derecho aplicable a la causa,
debe ser efectuado por el juez en la misma causa sin necesidad de petitorio de parte interesada.

Con la reforma constitucional de 1994, el art., 43 de la C.N. habilita a los jueces a declarar la
inconstitucionalidad de oficio en los amparos, cuyo ámbito de acción ha sido substancialmente
ampliado

La doctrina derivada del fallo "Mill de Pereyra" del año 2001, si bien no implica la habilitación a los
jueces de declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley en cualquier supuesto, si se los
autoriza en situaciones muy precisas:

a) cuando la violación de la Constitución sea de tal entidad que justifique la abrogación de la


norma en desmedro de la seguridad jurídica, ya que la declaración de inconstitucionalidad es un
acto de suma gravedad;

b) cuando la repugnancia a la Constitución sea manifiesta e indubitable, ya que en caso de duda


debe estarse por la constitucionalidad;

c) cuando la incompatibilidad sea inconciliable, o sea, cuando no exista la posibilidad de una


solución adecuada del juicio por otras razones distintas que las constitucionales comprendidas en
la causa;

d) cuando su ejercicio no suponga en modo alguno la admisión de declaraciones en abstracto, es


decir, fuera de una causa concreta, lo que determina el carácter incidental de este tipo de
declaraciones de inconstitucionalidad o sea, que se ejerce sólo cuando es necesario remover un
obstáculo que se interpone entre la decisión de la causa y la aplicación directa a ésta de la C.N.;

e) cuando la declaración de inconstitucionalidad no vaya más allá de lo estrictamente necesario


para resolver el caso;

f) cuando la declaración de inconstitucionalidad no tenga efecto derogatorio genérico.

Una doctrina que data de noviembre de 2012 donde "Rodriguez Pereyra, Jorge Luis c/ Ejército
Argentino" la Corte Suprema de Justicia de la Nación admite la posibilidad de que los jueces
puedan declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley.- A partir de esta doctrina, el Máximo
Tribunal de la Nación y los tribunales inferiores podrán -en el marco de su jurisdicción- declarar la
inconstitucionalidad de leyes federales, nacionales o locales, decretos de necesidad y urgencia,
decretos delegados, reglamentarios y autónomos, así como de resoluciones administrativas y
actos jurídicos aunque no existiera petición de las partes. En estos términos, el fallo fortalece la
independencia del Poder Judicial al permitir a los jueces ampliar el control constitucional de los
actos realizados por los otros poderes del Estado.

Límites al control de constitucionalidad.

No se juzgan ni se controlan en su constitucionalidad las llamadas cuestiones políticas que, por tal
inhibición, se denominan también "no judiciables". Ellas son -por ej.-: la declaración del estado de
sitio, la intervención federal, la declaración de guerra, las causas determinantes de la acefalía
presidencial, la declaración de necesidad de la reforma constitucional, la declaración de utilidad
pública en la expropiación, etc.

En la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema, sin embargo, la doctrina de las cuestiones


políticas ha sufrido un retroceso: caso "Fayt" (1999), caso "Zavalía" (2004), casos "Bussi" (2007) y
"Patti" (2008).

A través de la incorporación en el art 75 inc, 22 de la Ley Suprema, de los Tratados


Internacionales, con la misma jerarquía, este control se hizo mucho más amplio y dinámico, al
haber un mayor margen de escrutinio de normas infraconstitucionales, anejándose a partir de allí
el control de convencionalidad, fortaleciendo aún más el de razonabilidad, respecto del cual ya
existían precedentes del máximo tribunal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano de aplicación de la Convención


Americana de Derechos Humanos ha señalado que "los tribunales locales no deben limitarse a
analizar si una ley es o no inconstitucional, sino que el Poder Judicial debe ejercer una especie de
"control de convencionalidad" entre las normas jurídicas internas y la Convención Americana" La
Corte Interamericana ha manifestado además que no solo deben tomar los jueces para el cotejo
de las normas las cláusulas convencionales, sino también la interpretación que la Corte y la
Comisión Interamericana han hecho de las mismas. El control de Convencionalidad que realicen
los jueces resulta de vital importancia, puesto que permite adecuar paulatinamente el orden
interno a la normativa internacional que nuestro Estado a suscripto.- La suscripción por nuestro
estado de Tratados Internaciones implica un gran compromiso, puesto que el no acogimiento a las
mismas es pasible de generar Responsabilidad Internacional.- Así frente a los compromisos
asumidos por el Estado Argentino, el quebrantamiento de un derecho o una garantía contemplada
en la Convención Americana de Derechos Humanos, hace nacer en cabeza del Estado, su
responsabilidad, por lo que sería conveniente, que frente a dichas violaciones, los órganos
jurisdiccionales ejerzan el control de convencionalidad, a los efectos de evitar las consecuencias
apuntadas.

La Corte Suprema de Justicia, ha precisado, que como órgano supremo de uno de los poderes del
Gobierno Federal, "...le corresponde -en la medida de su jurisdicción- aplicar los tratados
internacionales a que el país está vinculado en los términos anteriormente expuestos, ya que lo
contrario podría implicar responsabilidad de la Nación frente a la comunidad internacional".

CONCLUSIÓN

De todo lo analizado hasta aquí, concluimos que:

PRIMERO: El sistema de Control de Constitucionalidad y de Convencionalidad a cargo de jueces


independientes e imparciales es una premisa fundamental para la vigencia de la Supremacía de la
Constitución Nacional y de todo el bloque de Constitucionalidad.-

SEGUNDO: Los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones


de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tanto órganos creados a partir de la
Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Argentina y con jerarquía
constitucional (art 75 inc. 22 CN) son vinculantes y son parte del sistema vigente del control de
convencionalidad de nuestro orden jurídico interno.

UNIDAD 7

Forma de gobierno. Derechos fundamentales.

Forma de gobierno

El sistema de gobierno en la Argentina adopta la forma representativa, republicana y federal (C.N,


Art. 1º). El pueblo elige directamente a sus representantes.

La forma representativa
La C.N instituye una democracia representativa o indirecta, en la que los representantes sólo
ejercen el poder del pueblo durante el período que duran en sus mandatos.

En el Art.22 establece que "El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus
representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de
personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de
sedición".

Por otro lado, también se habilitan algunos mecanismos de democracia semidirecta, incorporados
en el Capítulo de Nuevos Derechos y Garantías como:

Iniciativa popular (Art. 39 y Ley 24.747): para presentar proyectos de ley en la Cámara de


Diputados, siempre y cuando ese proyecto tenga un consenso en la ciudadanía representado por
la cantidad de firmas establecidas constitucionalmente.

Consulta popular (Art. 40): El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a


consulta popular un proyecto de ley. Existen dos alternativas: la primera, que la consulta sea
vinculante (el voto de la ciudadanía es obligatorio, la ley de convocatoria no puede ser vetada y el
voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley, siendo su
promulgación automática); y la segunda, la consulta no vinculante (el voto de los ciudadanos no
es obligatorio, puede ser convocado también por el presidente de la Nación y la decisión
ciudadana no obliga al Congreso a la sanción del proyecto).

La forma republicana

El vocablo "república" deriva del latín res publica, que significa "cosa del pueblo". La república es
la forma de gobierno en la cual los magistrados son electivos y temporarios.

Está basada en la división, control y equilibrio de los poderes y tiene como fin la garantía de las
libertades individuales. Los principios que la inspiran son: constitución escrita, separación de
poderes, elegibilidad de los funcionarios, periodicidad de los mandatos, responsabilidad de los
funcionarios, publicidad de los actos de gobierno y existencia de partidos políticos.

La existencia de una constitución escrita que establece las responsabilidades de los funcionarios,
la forma de su elección y la publicidad de los actos de gobierno facilita el control ciudadano de los
poderes instituidos.

La forma federal

Está basada en la división del poder entre el gobierno federal y los gobiernos locales,
conservando las provincias "todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal"
(C.N, Art. 121).

Permite el control y la cooperación recíproca entre las provincias y el gobierno federal, evitando la
concentración de poder a través de su descentralización.

Coexisten dos clases de gobierno: el nacional o federal, soberano, cuya jurisdicción abarca todo el
territorio de la Nación, y los gobiernos locales, autónomos en el establecimiento de sus
instituciones y sus constituciones locales, cuyas jurisdicciones abarcan exclusivamente sus
respectivos territorios.

Gobierno nacional

Poder Ejecutivo

Es desempeñado por el presidente de la Nación. En caso de enfermedad, ausencia de la Capital


o muerte, lo ejercerá el vicepresidente. Ambos son elegidos por elecciones libres y generales,
duran cuatro años en sus funciones y tienen la posibilidad de ser reelegidos o sucederse
recíprocamente por un solo período consecutivo.
Las atribuciones del presidente de la Nación son:

· Es el Jefe Supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración


general del país.

· Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la
Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.

· Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace
publicar. Sólo podrá emitir disposiciones de carácter legislativo cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y
urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.

· Nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado y a los demás jueces
de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de
la Magistratura, con acuerdo del Senado.

· Indulta o conmuta las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del
tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados.

· Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la Nación.

· Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con


acuerdo del Senado; por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás
ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados
cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución.

· Abre anualmente las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras, dando cuenta
en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y
recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes.

· Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o convoca a sesiones extraordinarias, cuando un
grave interés de orden o de progreso lo requiera.

· Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación


de las rentas de la Nación y de su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto de gastos
nacionales.

· Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento


de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe a
sus ministros y admite a sus cónsules.

· Es el Comandante en Jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación.

· Provee los empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la concesión de los
empleos o grados de oficiales superiores de las fuerzas armadas; y por sí solo en el campo de
batalla.

· Dispone de las fuerzas armadas, las organiza y distribuye según las necesidades de la Nación.

· Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso.

· Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y por un
término limitado, con acuerdo del Senado.

· Pide al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la
administración los informes que crea convenientes, y ellos están obligados a darlos.
· Puede ausentarse del territorio de la Nación, con permiso del Congreso. En el receso de este,
sólo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público.

· Llena las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante
su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima
Legislatura.

· Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso
del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento.

Poder Legislativo

Es el encargado de elaborar las normas que regulan la vida y el ejercicio de los derechos de sus
habitantes.

Lo ejerce un Congreso compuesto por dos Cámaras: una de Diputados de la Nación, y otra de
Senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

Cámara de Diputados: compuesta por representantes elegidos directamente por el pueblo


de las provincias, de CABA, que se consideran a este fin como distritos electorales de un
solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por
cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos.
Cámara de Senadores: la componen tres senadores por cada provincia y tres por CABA,
elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido político que
obtenga el mayor número de votos y la restante al partido político que le siga en número de
votos. Cada senador tiene un voto.

Poder Judicial

La independencia del resto de los poderes es la condición rectora para su correcto


funcionamiento.

Lo ejercen la Corte Suprema de Justicia, y los jueces y tribunales de las diversas instancias y
jurisdicciones. Además, el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura son
organismos permanentes del Poder Judicial.

Sus principales componentes son:

Corte Suprema de Justicia: formada por nueve jueces. El tribunal -como cabeza del Poder
Judicial de la Nación- es la instancia jurídica final tanto para los asuntos en los que tiene
competencia originaria como en aquellos que plantean cuestiones de inconstitucionalidad.
Jurado de Enjuiciamiento: es el órgano a cargo del juzgamiento de los jueces de los
tribunales inferiores. Formado por nueve miembros, está integrado por un ministro de la
Corte Suprema, dos jueces de cámara, tres legisladores y tres abogados de la matrícula
federal.
Consejo de la Magistratura: es el órgano que selecciona las ternas de los candidatos a
magistrados y que realiza la acusación de los mismos ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Eestá integrado por trece miembros: tres jueces del Poder Judicial, seis legisladores, dos
representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder
Ejecutivo y un representante del ámbito científico y académico.
Tribunales nacionales: son órganos encargados de administrar la justicia federal. Los
tribunales con asiento en la Capital Federal están organizados en una cámara y en juzgados
para cada una de las materias. En las provincias, los tribunales nacionales intervienen en
todos los asuntos federales. Además, cada una de las provincias posee una organización
judicial propia para ejercer la justicia ordinaria.

Ministerio Público
Es un órgano independiente que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa
de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás
autoridades de la República.

Se relaciona con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, y con el Poder Legislativo a través de una Comisión Bicameral.

En cuanto a su estructura, está dividido en dos grandes ramas:

Ministerio Público Fiscal: sus órganos actúan en los procesos penales y civiles en las
materias comercial, contencioso administrativa y laboral.
Ministerio Público de la Defensa: vela por los derechos y bienes de los menores e
incapaces y los pobres y ausentes. Tiene a su cargo el asesoramiento y la representación
judicial de estas personas.

Forma federal de Estado en la Republica Argentina.

El federalismo es un proceso dinámico y con numerosas fórmulas posibles de configuración.

Se caracteriza por:

i) división del poder (nacional-provincias), caracterizado en la democracia consensual por la no


concentración de aquél e identificándose dos maneras básicas: el poder compartido y el poder
dividido, este último mediante el federalismo y la descentralización;

ii) parlamentos y congresos, esquema consensual diseñado a partir de un legislativo bicameral,


con el poder dividido en dos diferentes cámaras;

iii) constituciones rígida que sólo pueden modificarse por medio de mayorías extraordinarias;

iv) revisión judicial, en el contexto de sistemas en los que justamente las leyes están sometidas a
semejante control por parte de los tribunales.

La autonomía de las provincias está dada en que las mismas tienen sus propias constituciones,
que pueden reformar libremente dentro de ciertos límites impuestos por las constituciones
federales; lo que si bien teóricamente brinda la posibilidad de experimentar con diversas formas
gubernativas,

El federalismo es una organización política en la que las actividades del gobierno están divididas
entre los gobiernos regionales y el gobierno central de modo que cada tipo de gobierno tiene
ciertas actividades en las que toma decisiones finales.

Aclaración histórico-constitucional previa

El texto fundacional fue sancionado el 1 de mayo de 1853, sin la concurrencia de la Provincia de


Buenos Aires. El 11 de noviembre de 1859 se celebró el denominado "Pacto de San José de
Flores", por medio del cual Buenos Aires se declaró parte integrante de la Confederación
Argentina.

En 1860, se llevó a cabo una importante revisión y complementación del texto de 1853 por la que,
entre otras cosas, se dispuso que se utilizara la denominación "Nación Argentina"; se suprimió el
mecanismo de control político del Congreso nacional sobre las provincias, al eliminarse el recaudo
de aprobación por aquél de las constituciones locales, y se incorporó el importante art. 33 al texto
constitucional, referido a los derechos implícitos.

La Constitución de 1853/60 rige hoy con las reformas de 1866, 1898, 1957 y la más reciente, una
importante innovación operada en 1994 .

El sistema federal en la Argentina


1. Dos fuerzas en interacción

El federalismo argentino es una combinación de dos fuerzas:

-La centrípeta, va de la periferia hacia el centro, supone la existencia de una unidad en el Estado


nacional argentino, que es soberano.

-La centrífuga, va del centro hacia la periferia, implica la descentralización que permite la


existencia de una pluralidad de provincias, que son autónomas.

El art. 1° de la C.N. establece que la nación argentina adopta para su gobierno la


forma representativa, republicana (formas de gobierno) y federal (forma de Estado).

Las provincias argentinas preexistieron a la nación. Eran 14 que existían al momento de dar
estructuración a aquélla. Luego se fueron agregando otras y provincializándose territorios
nacionales hasta llegar al número actual.

Debe advertirse que si bien en general el federalismo argentino se inspira en el norteamericano


(del que también tomó el modelo presidencialista), median diferencias importantes entre ambas.

La Constitución estadounidense “se trató de un proceso de centralización de funciones y


competencias desde los Estados preexistentes en los pactos de la unión perpetua y los artículos
de la Confederación hacia un Estado federal (...). Argentina adoptó el federalismo en un contexto
histórico diferente y más bien como una fórmula superadora de las luchas entre unitarios y
federales, siendo que los integrantes de este último bando no eran propiamente 'federalistas' en el
sentido del modelo norteamericano, sino independentistas que propugnaban una Confederación
de estados soberanos cuyo fundamento principal era la oposición a Buenos Aires..." .

2. Otras características que exhibe la estructura estatal argentina

A) En el Estado federal argentino coexisten la nación, las provincias (dentro de éstas, los
municipios) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que es la capital del país.

Las provincias, al ser autónomas, pueden sancionar sus propias Constituciones, respetando el


sistema representativo y republicano como forma de gobierno, de acuerdo con lo ordenado por el
art. 5° de la C.N.

B) Siguiendo a Bidart Campos, las relaciones típicas en la estructura federal son:

i) de subordinación, en razón de la cual los ordenamientos locales deben ajustarse al


ordenamiento federal;

ii) de participación, por la que se concede cierto espacio a la colaboración de las provincias en las
decisiones del gobierno federal, a través de la Cámara de Senadores.

iii) de coordinación, que delimita las competencias federales y provinciales mediante una


distribución o un reparto.

Competencias:

i) exclusivas del Estado federal (ej, la declaración de la intervención federal o del estado de sitio)

ii) exclusivas de las provincias (dictar sus propias constituciones y legislaciones procesales);

iii) concurrentes (por caso, establecer los impuestos indirectos internos -art. 75, inc. 2°, párr. 1°-),
que pueden ser ejercidas tanto por el Estado federal como por las provincias;

iv) excepcionales del Estado federal (establecer impuestos directos en los términos del artículo
constitucional 75, inc. 2°, párr. 1°, y sólo por tiempo determinado)
v) excepcionales de las provincias (ej dictar los códigos de fondo mientras no los sancione o haya
sancionado el Congreso de la Nación - art. 126 de la C.N.)

vi) compartidas entre el Estado federal y las provincias, que requieren una "doble decisión
integratoria" (por caso, cuando debe intervenir el Estado federal y una o más provincias
participantes en la fijación de la Capital federal -art. 3°de la C.N.).

Finalmente, existiría una cuestión inadmisible y proscrita a toda instancia gubernamental en los


términos del art. 29 de la C.N.: la concesión de facultades extraordinarias o la suma del poder
público a quien ejerza el correspondiente Poder Ejecutivo (presidente de la nación, gobernador de
provincia, jefe de gobierno de la CABA o intendente municipal).

C) Los entes provinciales no pueden invadir los ámbitos de competencia federal ni derogar las
fuentes normativas federales con un nivel jerárquico superior a las provinciales.

De hecho, el art. 31 de la Carta Básica enumera las fuentes que son ley suprema de la nación: la
propia C.N., las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los
tratados con las potencias extranjeras. Al respecto especifica que "las autoridades de cada
provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario
que contengan las leyes o constituciones provinciales"

El art. 126 de la C.N. señala que las provincias no ejercen el poder delegado a la nación. Añade
que "no pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o
navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer
bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso federal; ni dictar los Códigos
Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que el Congreso los haya sancionado; ni dictar
especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o
documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar
ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación
dando luego cuenta al Gobierno federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros".

Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la
Constitución y las leyes de la nación, las que deben ser respetadas de conformidad con el
principio de lealtad federal que los entes subnacionales deben prodigar al Estado federal y que,
por supuesto, éste también debe dispensar a aquéllos, en el marco de unfederalismo cooperativo
y de concertación (y, por tanto , no competitivo).

Puede comprobarse que si bien como se ha puntualizado existen normas que diseñan el reparto
de competencias entre el Estado federal y las provincias, median ámbitos de compleja
delimitación y espacios de actividad intergubernamental común entre ambas instancias.

D) Conviven la C.N. con las constituciones de cada uno de los 23 Estados provinciales (art. 123
de la C.N.) y con la de la CABA, que cuenta con un régimen de gobierno autónomo, con
facultades propias de legislación y jurisdicción, y con un jefe de gobierno y legisladores elegidos
directamente por el pueblo de la Ciudad (art. 129, ibíd.).

Las provincias y CABA se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas, eligiendo a
sus gobernadores, legisladores y demás funcionarios, sin intervención del Gobierno federal (art.
122, ibíd.).

Están facultadas para dictar sus códigos procesales o adjetivos (v. gr., procesal civil, procesal
penal, procesal laboral) en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales, los que cohabitan con los
códigos procedimentales existentes en el ámbito federal (uno para cada espacio temático, por
ejemplo, un Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y un Código Procesal Penal de la
Nación, aplicables en todo el país para la justicia federal).

Asimismo cada una estructura su propio sistema de administración de justicia, su modelo de


control de constitucionalidad y sus específicos institutos procesal-constitucionales, en lo
concerniente a sus normativas locales.
Federalismo y reforma constitucional de 1994

Previo a 1994 había una necesidad de fortalecer el sistema federal.

A) Vigorización del Senado nacional

Cámara representa los intereses provinciales.

3 senadores por cada una de ellas y CABA (art. 54), siendo ellos elegidos de manera directa por el
cuerpo electoral.

Asimismo, se asignó al Senado la calidad de Cámara de origen en proyectos de ley que contienen
cuestiones importantes para las provincias: la ley convenio en materia de coparticipación federal
(art. 75, inc. 2°) y las iniciativas acerca del crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de
su territorio y la promoción de políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones (inc. 19 de tal artículo).

En un modelo bicameral como el argentino (Cámaras de Diputados y de Senadores), ser Cámara


de origen es relevante pues puede terminar imponiendo su voluntad a la Cámara revisora (cfr. art.
81 de la C.N.).

Por lo demás, se redujo la duración de los mandatos senatoriales de nueve (9) a seis (6) años.

B) Constitucionalización del sistema de coparticipación federal

Tal régimen debe construirse sobre la base de las pautas de solidaridad social entre las
provincias, implantándose la obligación de dictar una ley convenio al respecto, que deberá ser
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá
ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias (art. 75, inc. 2°,
párr. 4°).

Además, en el inc. 3° de tal disposición, la Carta magna instituye que el Congreso nacional está
investido de la atribución de establecer y modificar asignaciones específicas de recursos
coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara.

C) Crecimiento armónico de la nación

Se ha impuesto (fundamentalmente al Congreso de la nación) el mandato constitucional


consistente en proveer al crecimiento armónico de la nación por el desarrollo equilibrado de
provincias y regiones, dando prioridad a un grado equivalente del mismo, a la calidad de vida y a
la igualdad de oportunidades en todo el territorio argentino.

Ello surge de la conjugación del art. 75, inc. 2°, tercer párrafo , y 19, segundo párrafo, con el art.
124, este último dentro del marco competencial de los gobiernos de provincia.

D) Sobre los establecimientos de "utilidad nacional"

Se ha concretado la delimitación de las competencias federal y provinciales en los lugares


y establecimientos de "utilidad nacional", por conducto del art. 75, inc. 30.

Tal norma dispone que corresponde al Congreso de la nación "ejercer una legislación exclusiva en
el territorio de la capital de la nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los
fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las
autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre
estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines”.

Se sostuvo que el entonces art. 67, inc. 27, de la C.N. (hoy art. 75, inc. 30) atribuía al Congreso la
facultad de "ejercer una legislación exclusiva" sobre los lugares adquiridos por compra o cesión,
en cualquiera de las provincias, destinados a establecimientos de utilidad nacional, lo que debía
entenderse en el sentido de que la facultad del Gobierno nacional a legislar en los lugares que la
Constitución ha reservado para su jurisdicción en vista de la utilidad común que ellos revisten para
la nación, es única y no compartida, pues resulta inadmisible que, como está expresada, sea
ejercida en forma concurrente por las legislaturas provinciales, toda vez que la exclusividad
implica la negación del ejercicio simultáneo de otros poderes en esos lugares.

E) Intervención federal

El art. 6° de la C.N. dispone: "El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para
garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus
autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la
sedición, o por invasión de otra provincia".

Por medio de la citada reforma se ha pretendido imponer que laintervención federal a las
provincias es una figura extraordinaria, esclareciéndose que su declaración es competencia del
Congreso de la nación y que sólo excepcionalmente puede ser ejercida por el Poder Ejecutivo,
teniendo en este caso el Cuerpo legislativo la potestad de aprobar o revocar la intervención
decretada, durante su receso, por el Ejecutivo (cfr. art. 75, inc. 31).

F) Autonomía municipal

Provincias aseguren la autonomía de sus municipios, y regulen su alcance y contenido en los


ámbitos institucional, político, administrativo, económico y financiero (art. 123 de la C.N., que debe
leerse en línea con el art. 5°, ibíd.).

G) Creación de regiones y celebración de convenios internacionales

Se trata de dos relevantes prerrogativas provinciales contenidas en el art. 124 de la C.N.

-Posibilidad de crear regiones para el desarrollo económico y social, y establecer órganos con
facultades para el cumplimiento de sus fines. Sin embargo, ello no convierte a la región en una
nueva instancia política dentro de la estructura de las relaciones federales.

-Las provincias pueden celebrar convenios internacionales, en tanto y en cuanto no resulten


incompatibles con la política exterior de la nación y no afecten las facultades delegadas al
Gobierno federal o el crédito público de la nación.

H) Sobre el dominio originario provincial de los recursos naturales

"el principio de integridad territorial de las provincias rescata a favor de éstas el dominio y la


jurisdicción de sus recursos naturales, su subsuelo, su mar territorial, su plataforma submarina, su
espacio aéreo, sus ríos, lagos y aguas, sus caminos, las islas, las playas marinas y las riberas
interiores de los ríos, etc. Las leyes del Estado federal opuestas a estos principios deben
considerarse inconstitucionales" .

El art. 124 de la C.N. se encarga de determinar que "corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su territorio", aunque nada dice sobre la
exploración, la explotación y el aprovechamiento de tales recursos.

Sin duda, el tema teje puntos de contacto con otras disposiciones constitucionales:

- art. 41, derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras.

- el art. 75, inc. 17, con relación a los derechos de los pueblos indígenas argentinos, debiendo el
Congreso de la nación asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y
a los demás intereses que los afecten, pudiendo las provincias ejercer concurrentemente ésta y
las demás atribuciones desplegadas en la norma aludida.
- el art. 75, inc. 19, impone al Congreso "proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso
económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional,...", y "proveer al
crecimiento armónico de la nación (...); y promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar
el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones...".

I) La CABA

La CABA es la sede de la Capital federal, y en definitiva es un nuevo sujeto de la relación federal


que viene a sumarse a las restantes: elEstado federal, las provincias y, dentro de éstas,
los municipios.

Ostenta un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción. Su


jefe de gobierno es elegido directamente por el pueblo de la Ciudad, además de haber sancionado
el 1 de octubre de 1996 su propia "Constitución", pese a que el art. 129 de la C.N. se refiere a la
potestad de sancionar un "Estatuto Organizativo de sus instituciones".

Bidart Campos entiende que "individualizar a la ciudad -que por el art. 129 debe ser autónoma-
ayuda a argumentar que si puede ser intervenida es porque su territorio no está federalizado y
porque, a los fines de la intervención federal, se la ha equiparado a una provincia. Si la ciudad
mantuviera su federalización mientras fuera capital, tal vez pudiera pensarse que, aun con
autonomía", no sería susceptible de intervención en virtud de esa misma federalización territorial.

Derechos fundamentales y reglamentación de derechos en la C.N

a) Derechos fundamentales.

Sujeto: persona humana. Todo orden jurídico interno o internacional justo no puede omitir el
respeto de los mismos ya que sólo de ese modo se alcanza el objetivo de todo estado de derecho:
la realización del valor justicia y su consecuencia, la pacificación social.

Encuentran su reconocimiento en el ámbito de las Constituciones Nacionales que los reconocen y


garantizan, abarca a los derechos de los cuales la persona humana es titular, y que cobran
relevancia a partir del respeto de los valores constitucionales contenidos en las cartas magnas de
organización nacional. Forman parte de ellos los Derechos Humanos.

1. Breve reseña sobre la protección de los Derechos Fundamentales en el texto


constitucional de 1853. Principios y garantías.

La Constitución Nacional de 1853, es una clase de constitución formal, escrita o codificada. En el


preámbulo contiene las decisiones políticas fundamentales, valores y esquema propuesto por el
constituyente.

La C.N. contiene una declaración de derechos (el texto de 1853-1860 se completó con la reforma
de 1957 que incorporó al constitucionalismo social, véase arts 14, 14 bis, 20, 33), siendo algunos
reconocidos como derechos enumerados (expresamente reconocidos) como los del art. 14 y
derechos implícitos como los art. 33; bajo la premisa que “todo derecho fundamental o primario del
hombre puede y debe considerarse incluido en la constitución, esté o no reconocido
expresamente”.

Son reconocidos al hombre en cuanto persona, sean nacionales o extranjeros, obligan como
sujeto pasivo al estado federal y a las provincias y son derechos relativos en tanto susceptibles de
reglamentación y limitación Integra el plexo de derechos subjetivos lo establecido en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” aprobada
por ley 23054 y ratificada por la República Argentina.

La C.N. art. 19 establece el principio de legalidad que responde a una juridicidad objetiva y en
consecuencia hace a la seguridad jurídica en tanto -en líneas generales- a través de la ley se
establecen las conductas permitidas o prohibidas de modo que de antemano se pueda tener
conocimiento de la conducta a seguir.
Dichos enunciados se vuelven presentes en la pléyade de derechos subjetivos constitucionales,
de los que se destacan el de la libertad y por ello el art. 15 propugna la abolición de la esclavitud;
libertad religiosa; libertad de expresión, la libertad física protegida por la garantía del hábeas
corpus; el reconocimiento de dicho derecho en el Pacto de San José de Costa Rica (art. 7 1),
libertad de información (art. 14 y 32). En paridad con el derecho de libertad constitucional se ubica
el de la igualdad, consagrado en el art. 16 y art. 20, en tanto se traduce en igualdad civil sin
discriminaciones arbitrarias (Se pueden citar también otros derechos como el de enseñar, libre
asociación, derecho de reunión, libertad de comercio e industria, derecho de entrar, permanecer,
transitar y salir del territorio, derecho de propiedad, etc.)

Frente a los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, existen las garantías


constitucionales como la “seguridad jurídica” frente al estado para asegurar la vigencia de tales
derechos. La base de la seguridad jurídica se encuentra conformada por el derecho a la
jurisdicción y su correlato con la “administración de justicia”, en tanto la obligación estatal de
prestar su función de administrar justicia.

En materia penal lo dispuesto en el art. 18 “ningún habitante de la nación puede ser penado sin
juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. El derecho a la jurisdicción implica el
respeto al principio de los jueces naturales (órganos judiciales preestablecidos en forma
permanente por ley).

Art. 18 es dable destacar que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo” y “nadie
puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente”, “es inviolable la
defensa en juicio de la persona y los derechos”.

2. Lineamientos en la reforma constitucional de 1994

Con la reforma, uno de los objetivos es “el mayor reconocimiento de ciertos derechos de las
personas y de sus garantías específicas”.

Se le otorgó jerarquía constitucional a declaraciones, convenciones y tratados de derechos


humanos (art. 75 inc. 22), que deben entenderse como complementarios de los derechos y
garantías reconocidos por la Carta Magna.

Implicó la explicitación de más derechos, ej: derecho a la vida art. 1, Pacto internacional de
derechos civiles y políticos; Convención sobre los derechos del niño art. 6, Convención para la
prevención y sanción del delito de genocidio, Convención interamericana para la prevención y
sanción de la desaparición forzada de personas, art. 41 del derecho a un medio ambiente sano,
art. 11 del Pacto internacional de derecho económicos, sociales y culturales que garantiza el
derecho de toda persona a un adecuado nivel de vida para sí y para su familia. Encuentra este
derecho también su expansión en la temática relativa al aborto, reproducción asistida, derecho a
la procreación, puesto que aborda cuestiones complejas. Su oposición es tangible en la
interrupción de la vida, a través de la pena de muerte, incorporando nuestra constitución el criterio
de abolicionista frente a la pena de muerte. También la prohibición de la eutanasia y del suicidio
asistido.

Derecho a la integridad personal, física, psíquica y moral. “Quedan abolidos para siempre la pena
de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes”. Se vincula con el
tratamiento que deben recibir las personas privadas de la libertad, en tanto al tratamiento con el
respeto debido a su dignidad (art. 5.2 C.A.D.H.); la prohibición del trabajo forzoso (art. 6 del
C.A.D.H.), protección de la honra y la dignidad (art. 11 Convención Americana)

art. 18 de la C.N. y los tratados internacionales: el principio de inocencia y el principio non bis in
ídem, establece que nadie puede ser juzgado, ni sancionado por un delito por el que ya ha sido
condenado o absuelto. Prohibición de la “reformatio in pejus” que impide perjudicar la situación del
inculpado en una sentencia condenatoria cuando esta ha sido apelada, por la defensa del mismo.
“toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada
sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella” (art. 7 inc. 4).
El art. 7.5 de la Convención Americana del Pacto Internacional dispone dos garantías en cuanto al
derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable: a) la de ser llevados sin demora ante el juez
competente y b) la de ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad sin
perjuicio de que continúe el proceso.

Por la reforma se incorporaron la acción de amparo a favor de toda persona, expedita y rápida,
procedente contra acto u omisión de autoridades públicas o particulares, cuando se restrinja,
altere o amenace derechos y garantías reconocidos por la Constitución, tratado o ley y la acción
de hábeas corpus reconocido constitucionalmente en el art. 43 último párrafo destinado a fijar la
garantía de que nadie puede ser detenido sin orden escrita emanada de autoridad competente.

3. Tratados de Derechos Humanos Internacionales incorporados en la Constitución


Nacional, Derecho Interno: su armonía

A través del estado de derecho consagrado en la Carta Magna y la prosecución del fin primero y
último cual es la justicia, todo orden jurídico constitucional deben partir del arraigo de la justicia en
su seno. En este aspecto, el derecho constitucional argentino se encuentra vinculado y unido a
través de la letra del texto constitucional de los derechos humanos, y esto claramente se vuelve
tangible en los precedentes emanados del Alto Tribunal de la Nación así como también del
correlato del control de constitucionalidad y control de convencionalidad.

En este sentido, con la reforma constitucional de 1994, en función de lo establecido en el art. 75


inc. 22 se generó un bloque de constitucionalidad integrado por la Constitución Nacional y los
instrumentos internacionales conformando también el principio de supremacía constitucional,
volviéndose el control de constitucionalidad como “un mecanismo instituido con la finalidad de
garantizar la insoslayable primacía del bloque federal de constitucionalidad frente a cualquier otra
norma, de manera tal que el propio sistema consolide monolíticamente su unidad y coherencia”

La función judicial en el control de constitucionalidad expresado a través del cotejo de las leyes
con la normativa constitucional, en el caso concreto, constituye una atribución moderadora y
garantista de los derechos consignados en la Constitución contra los abusos posibles de los
poderes públicos.

Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la
obligación de ejercer ex officio un "control de convencionalidad" entre las normas internas y la
Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las
regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. Al
respecto, la Corte destaca la importancia de que los órganos judiciales argentinos aseguren que
los procedimientos internos en los cuales se debate el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión, cumplan con el propósito y fin así como las demás obligaciones derivadas de la
Convención Americana.

4. Breve síntesis acerca del concepto y características de los Derechos Humanos

“son aquellos que protegen la dignidad de la persona humana, y sus valores derivados de la
libertad e igualdad, a través de la efectiva y plena satisfacción de sus necesidades tanto físicas,
psíquicas como morales y, que derivan en características y principios propios, de carácter general
y normas jurídicas básicas de protección”

Características:

-Universalidad: son comunes a toda persona humana, en el ámbito de su dignidad personal.

-Indivisibilidad: afincan en la totalidad de la persona

-Integralidad: componen los derechos humanos entre sí, una totalidad única y homogénea
-Interdependencia: la existencia material de uno depende de la existencia material de otros,
rechazando la concepción aislada de cada uno de los derechos humanos.

- son progresivos: forman un conjunto progresivo.

-Son irreversibles: al ser reconocidos por el estado los derechos humanos, el mismo no puede
retroceder frente a tal reconocimiento.

En los Principios y Plan de Acción de Viena de 1993, Naciones Unidas, se afirma que “Todos los
Derechos Humanos son universales, interdependientes, e interrelacionados, la comunidad
internacional debe tratar a los Derechos Humanos globalmente en forma justa y equitativa, en un
pie de igualdad y con el mismo énfasis”. La Resolución 32/130 de 1977 de la Asamblea General
de la ONU institucionalizó el uso de los principios de indivisibilidad e interdependencia,
consolidándose como directrices vinculantes para todos los órganos de la entidad y los Estados
partes. Entre otras consideraciones, en su preámbulo destaca que se halla « todos los derechos
humanos y libertades fundamentales están interrelacionados y son indivisibles»«Todos los
derechos humanos son indivisibles e interdependientes»« son inalienables»

5. Jerarquía e interpretación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en su


correlato con el Derecho Interno

La incorporación de los Tratados Internacionales cobra relevancia en tanto desde el orden


constitucional ingresan al Derecho Interno puesto que se trata de normativas federales, que
impactan de manera que el derecho interno debe armonizarse con ellas.

A partir de la reforma de 1994, según lo establecido por el art. 75 inc. 22 los Tratados
internacionales de Derechos Humanos adquieren jerarquía constitucional, son superiores a la
Leyes, en tanto se reconoce jerarquía constitucional a los once instrumentos allí enumerados y a
los que en el futuro puedan adquirir dicha jerarquía. Es así, que nuestro sistema de derecho
reconoce a su fuente internacional por un lado y su fuente propia de derecho interno por otro.

5. a Los tratados Internacionales de Derechos Humanos

Con la Carta de las Naciones Unidas -luego de la segunda guerra mundial- si inicia una nueva
etapa en el ámbito internacional donde se trata de lograr el resguardo, el respeto y el
reconocimiento de los derechos y libertades del hombre, en su procura de lograr la paz mundial. A
partir de allí, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre, una de la OEA, otra de la ONU, del año 1948, tratados y
pactos internacionales van a contener declaraciones (parciales o totales) de derechos, libertades y
garantías.

A partir de ese hito se perfila un derecho internacional de los derechos humanos que lo distingue
del derecho internacional común, puesto que el objetivo es en el respeto de la persona humana,
se obliga a los estados parte a cumplirlos en sus jurisdicciones internas, respetando la letra de lo
consignado en los tratados a los que adhirieron. a) las normas internacionales sobre derechos
humanos son inderogables, imperativas, e indisponibles; b) los derechos humanos forman parte
de los principios generales del derecho internacional público; c) la persona humana es un sujeto
investido de personalidad internacional; d) la cuestión de los derechos humanos ya no es de
jurisdicción exclusiva o reservada de los estados, porque aunque no le ha sido sustraída al
estado, pertenece a una jurisdicción concurrente o compartida entre el estado y la jurisdicción
internacional.

5.b. Breve clasificación de los Derechos Humanos Fundamentales

En razón de la materia se dividen en derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturas y


de incidencia colectiva. En razón a su origen: derechos de primera, segunda y tercera generación.
En relación al sujeto: sujeto activo general, que involucra a todos los derechos reconocidos con
carácter general a una persona y sujeto activo particular: involucra los derechos reconocidos a
determinados sujetos. Derechos que tienen su fundamento en la normativa constitucional y
derechos que tienen fundamento en los instrumentos de derechos humanos de carácter
supranacional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que los derechos fundados en normas
constitucionales tienen igual jerarquía y que deben ser armonizados a través de la interpretación.

6. El rango del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno


argentino

Los tratados internacionales ingresan al derecho interno cuando el estado los ratifica
internacionalmente o adhiere a ellos.

La reforma constitucional de 1994 presenta dos fisonomías novedosas:

a) a todos los tratados, de cualquier naturaleza, les reconoce rango superior a las leyes (al modo
como recién en 1992 lo empezó a sostener el derecho judicial de la Corte Suprema);

b) hay, no obstante, instrumentos internacionales sobre derechos humanos que por el art. 75 inc.
22 recibieron directamente jerarquía constitucional, lo que para nosotros significa que revisten su
misma supremacía desde el vértice de nuestro ordenamiento jurídico;

c) otros tratados de derechos humanos que no integran la serie de los citados en el anterior inc. b)
pueden adquirir también jerarquía constitucional mediante un procedimiento especial, conforme al
mismo art. 75 inc. 22.

Las normas de los tratados de derechos humanos, tengan o no jerarquía constitucional se deben
interpretar partiendo de la presunción de que son operativas, o sea, directamente aplicables por
todos los órganos de poder de nuestro estado.

7. La libertad como derecho humano fundamental, en su vínculo con el orden interno e


internacional, obligaciones de los estados

El ejercicio de la libertad (derecho humano fundamental), es una obligación positiva del estado en
su correlato de estado de derecho y protección de los ciudadanos (Hay una relación estrecha
entre libertad y Derecho pues, viviendo en sociedad, son las reglas jurídicas las que garantizan la
libertad del individuo que interactúa con los demás y con el Estado).

La garantía de la seguridad-legalidad es una “de las maneras de expresión de la libertad”. El


estado debe cumplir con la tutela efectiva de los derechos, lo que se asienta en el respecto del
principio de legalidad, en la obligación exigida a los ciudadanos de sometimiento a la ley.

Este derecho encuentra su protección en el orden constitucional en su juego armónico con las
disposiciones de los instrumentos internacionales concretamente respecto de las garantías que
campean en el proceso penal y su relación con la libertad ambulatoria a saber: juicio previo
fundado en ley anterior al hecho del proceso, no retroactividad de la ley penal, garantía de la ley
penal más benigna, “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”, presunción de
inocencia, limitación de la procedencia de prisión preventiva, “sólo puede ser arrestado por orden
escrita emanada de autoridad competente”, toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin
demora ante el juez o funcionario autorizado por ley a ejercer funciones judiciales, también debe
ser informado sin demora de las razones de su detención y notificada de los cargos formulados
contra ella, carácter público del proceso penal.

Principio pro homines indicaría que cuando se trata de reconocer derechos protegidos se debe
acudir a la norma más amplia o a la interpretación más. La Convención Americana de Derechos
Humanos establece que “los derechos de cada persona están limitados por los derecho de los
demás, por la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común, en unas sociedad
democrática”; indicando en alguna medida el respeto por la libertad individual y social. La Carta
Magna establece en el art. 19 C.N. que “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo
que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
La libertad “es un atributo de la voluntad que se desarrolla a dos niveles: la libertad de formación
del acto voluntario y la libertad de manifestación de dicho acto”.

En el Derecho penal argentino el deber de responder tiene como fuente la actitud subjetiva,
interna; la que se genera en la inteligencia y en el ánimo. Por el contrario, no puede haber
responsabilidad penal objetiva.

Toda norma declarativa de un derecho o una libertad debe considerarse operativa, en los


siguientes sentidos: a) con el efecto de derogar cualquier norma interna infraconstitucional
opuesta a la norma convencional; b) con el efecto de obligar al Poder Judicial a declarar
inconstitucional cualquier norma interna infraconstitucional que esté en contradicción con la norma
convencional, o a declarar que la norma convencional ha producido la derogación automática; c)
con el efecto de investir directamente con la titularidad del derecho o la libertad a todas las
personas sujetas a la jurisdicción argentina, quienes pueden hacer exigible el derecho o la libertad
ante el correspondiente sujeto pasivo; d) con el efecto de convertir en sujetos pasivos de cada
derecho o libertad del hombre al estado federal, a las provincias, y en su caso, a los demás
particulares; e) con el efecto de provocar una interpretación de la constitución que acoja
congruentemente las normas de la convención en armonía o en complementación respecto de los
similares derechos y libertades declarados en la constitución”.

Reglamentación de derechos.

Para comprender el concepto, se debe comprender los términos de los arts. 14, 28 y 99 inc. 2 de
la C.N. A través del articulo 14. Se observa como la C.N. luego de enunciar los derechos que
corresponden a los habitantes de la Nación, establece en su parte final la advertencia "conforme
las leyes que reglamenten su ejercicio". Eso deriva al art. 28, el cual establece a su vez, que los
principios derechos y garantías reconocidos, no pueden ser alterados por las leyes que
reglamenten su ejercicio. A su vez, las leyes dictadas por el Congreso de la Nación, en pos de
reglamentar las normas constitucionales, serán a su vez reglamentadas, por los Decretos que
dicte el Poder Ejecutivo de la Nación, en uso de las facultades conferidas por el art. 99 inc 2 de la
CN.

Corresponde al Poder Judicial de la Nación, como intérprete final de la C.N., el análisis de si


las potestades ejercidas por el P.L, como por el P.E., no han alterado, con excepciones
reglamentarias, los derechos que pretenden instrumentar.

UNIDAD 8

El Estado y el Derecho Administrativo.

Se llega al concepto de derecho administrativo a través del concepto de Estado.

Estado de Derecho : Fue el resultado de la las revoluciones inglesa (1688) y francesa


(1789), la emancipación americana (1776) y las teorías políticas enunciadas por
Montesquieu (división de poderes) y Rousseau (la ley como expresión de la voluntad
general). Es una forma de Estado en que se reconocen y tutelan los derechos públicos
subjetivos de los ciudadanos, mediante el sometimiento de la Administración a la ley . En él
se ubica a la Administración como esencialmente ejecutiva, encontrando en la ley su
fundamento y el límite de su acción. Es una Administración sometida al Derecho y, aunque
está habilitada para dictar reglas generales, éstas están subordinadas a la ley.

Estado: Ente orgánico unitario, estructurado jurídicamente bajo la forma de una corporación, que
detenta el ejercicio del poder . La finalidad del Estado es la realización de objetivos comunitarios.

Tipos de Estado

1. Unitario: Existe un solo ordenamiento jurídico.


2. Federal: Hay una coexistencia de ordenamientos jurídicos:

Federal o nacional.

· Provincial o local: Las provincias ejercen el poder que no han delegado a la Nación; así pues, se
reservan la facultad de dictar leyes de orden administrativo.

Elementos del Estado

1. Población: Es el elemento humano.

Habitantes : Son los residentes dentro del territorio.


Pueblo : Concepto más restringido, ya que se refiere a la parte de la población que tiene el
ejercicio de los derechos políticos.

2. Territorio: Es elemento geográfico. suelo, subsuelo, espacio aéreo, mar y plataforma


submarina.

3. Poder: fuerza necesaria con que cuenta el Estado para llevar a cabo sus objetivos. El ejercicio
del poder será legítimo si el bien que se persigue es el bien común; es decir que una orden para
ser legítima (además de emanar formalmente del órgano competente) debe serlo en su sustancia.

4. Gobierno: Conjunto de órganos que ejercen el poder, para el cumplimiento de las funciones del
Estado.

Criterios de clasificación de las funciones del Estado

Orgánico o subjetivo: Ve a la función de acuerdo con el órgano que la cumple.


Material, objetivo o funcional : Considera el contenido del acto sin reparar en el órgano que
lo cumple. Es el que debe aplicarse al derecho administrativo, para no dejar fuera los
papeles administrativos cumplidos por la Administración Pública, ya que hay actividad
materialmente administrativa en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y en los entes
públicos no estatales.

Funciones del Estado desde el punto de vista material

1. Ejecutiva o administrativa: Se ocupa de la satisfacción de los intereses comunitarios


impostergables. Es la función más amplia que y es la principal del Poder Ejecutivo, donde
encontramos el derecho administrativo puro.

2. Legislativa: Se ocupa del dictado de las leyes, que son normas jurídicas de alcance general,
de cumplimiento obligatorio y dirigidas a un número indeterminado o determinable de personas .
Es la función principal del Poder Legislativo.

3. Jurisdiccional o judicial: se ocupa de resolver una controversia en materia jurídica entre dos
partes con intereses contrapuestos, imponiendo una decisión a las mismas con fuerza de verdad
legal. La actividad judicial continúa y completa la legislativa. Mientras que la legislación establece
un ordenamiento jurídico, la justicia asegura su conservación y observancia. Esta función se
ejerce respecto de actos concretos, en los cuales la ley ha sido violada o se pretende que ha sido
violada. Es la función del Poder Judicial.

Derecho administrativo.

Es el derecho aplicable a todas las relaciones humanas y sociales en las cuales el Estado entra
en juego.

Es una rama del Derecho Público Interno (público porque no existe lucro, interno porque es
diferente del internacional) y está compuesto por normas jurídicas que regulan la actividad
administrativa del P.E y la actividad materialmente administrativa del P.E, el P.L y de los entes
públicos no estatales.
Su tarea es arbitrar los cauces jurídicos necesarios para la defensa de los derechos colectivos,
asegurando la realización de los intereses comunitarios.

Características

1. Contralor: A partir de la reforma de 1994 se han creado órganos que sólo tienen funciones de
control, ejemplo la Auditoría General de la Nación. Otros ejercen funciones de control por
delegación del poder estatal; estos tienen poder de policía, que es una función administrativa.

2. Común: Es común a todas las actividades (municipales, tributarias, etc.) y sus principios son
aplicables a todas esas materias.

3. Autónomo: Es una rama autónoma del Derecho, tiene sus propios principios generales, se
autoabastece; es decir es un sistema jurídico autónomo paralelo al derecho privado.

4. Local: Porque tiene que ver con la organización política en nuestro país; es decir que habrá un
derecho administrativo provincial y un derecho administrativo nacional.

5. Exorbitante: Excede la órbita del derecho privado, porque donde hay una organización estatal
hay derecho administrativo. No hay plano de igualdad entre partes, ya que una de ellas es el
Estado, que tiene facultades de poder público.

6. Constitucional: El derecho constitucional comprende las normas que regulan la estructura u


organización jurídico-política del Estado. Las normas del derecho administrativo tratan de la
actividad que se desarrolla dentro de los órganos del Estado (por ejemplo, el art. 99 de la CNA
enumera las atribuciones del P.E.). La norma de derecho administrativo es creada por el legislador
dentro de los límites de la norma constitucional.

7. Penal: Se lo relaciona con el concepto de sanción, típico del derecho penal. Existe el derecho
administrativo disciplinario que se aplica en lo interno de la Administración, puesto que son
sanciones que el superior jerárquico impone al inferior por faltas disciplinarias. Además existen en
la órbita del Ministerio de Justicia organismos de índole administrativa, como por ejemplo el
Servicio Penitenciario.

8. Financiero: El derecho financiero regula la actividad financiera del Estado referente a la


recaudación, gestión y disposición de los medios económicos necesarios para el cumplimiento de
su misión. El derecho administrativo y el financiero se relacionan porque las funciones y modos de
aplicación de las normas financieras son esencialmente administrativas.

9. Procesal: El derecho procesal es la rama del Derecho que se ocupa de las formalidades que
deben cumplirse en todo proceso. Hay instituciones que son reguladas por el derecho procesal y
que son adoptadas por el derecho administrativo. El derecho administrativo crea sus normas, pero
el derecho procesal es supletorio.

10. Municipal: No es más que derecho administrativo puro aplicado a un ámbito particular, el


comunal.

11. Civil: Existen instituciones del él que son aplicables al procedimiento administrativo, tales


como los conceptos de capacidad, persona jurídica, persona física, etc.

12. Comercial: Las sociedades del Estado responden al concepto de sociedad comercial.

13. Ambiental: El Código de Minería establece que la propiedad originaria de las minas es del
Estado, el que otorga a los particulares su explotación por medio de concesiones y permisos.

14. Reales o materiales: Atienden a la naturaleza de la fuente, sin necesidad de que sea una
norma jurídica (v.g.: doctrina, jurisprudencia).

Formales : Normas jurídicas (CNA, ley, reglamento).


15. Directas: Normas jurídicas.

Indirectas: Doctrina, jurisprudencia, dictámenes de la Procuración del Tesoro Nacional (su titular


es el jefe de todos los abogados del Estado).

16. Mediatas: Doctrina, jurisprudencia, costumbre, principios generales del derecho, tratados


internacionales.

Inmediatas : norma jurídica.

Orden de prelación de las leyes

1. Constitución Nacional.

2. Tratados internacionales.

3. Leyes.

4. Decretos-leyes.

5. Reglamentos.

6. Ordenanzas municipales.

7. Resoluciones.

Los tratados internacionales

Su inclusión en el orden de prelación obedece a una tendencia mundial que en los siglos XVIII y
XIX incluyó los derechos individuales y en el siglo XX los derechos humanos. Los tratados
contemplados hasta el momento en nuestra C.N. son de integración (art. 75, inc. 24) y de
derechos humanos (art. 75, inc. 22).

Los 10 tratados sobre derechos humanos incluidos en el mencionado inciso 22 del artículo 75 de
la Constitución son:

· Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;

Declaración Universal de los Derechos Humanos;

· Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica);

· Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

· Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo;

· Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,

· Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;

· Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

· Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

Convención sobre los Derechos del Niño

· Los fallos de los organismos creados a raíz de pactos de derechos humanos, como la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos, creada por el Pacto de San José de Costa Rica, no
tienen imperium sobre los estados; sus sanciones son de tipo moral.

Fuentes del derecho administrativo


Constitución Nacional

· Reconocimiento como persona jurídica pública del Estado Argentino (art. 35).

· Establecimiento de la integración unipersonal del P.E. (art. 87).

· Establecimiento del término del mandato del P.E. (art.90).

· Establecimiento de las atribuciones del P.E. (art.99), entre las que se cuenta la potestad
reglamentaria (inciso 2).

· Creación de la figura del Jefe de Gabinete de Ministros (art. 100), en la que el Presidente de la
Nación delega funciones administrativas (inciso 1).

Ley

formal : Es la sancionada por el Congreso; recibe un número identificatorio.


material : Es el instrumento de naturaleza legislativa que no proviene del Poder Legislativo
(v.g.: reglamento, decreto)

Los caracteres de la ley son:

1. Es una norma jurídica de alcance general, abarca a un número indeterminado o determinable


de personas.

2. Excepcionalmente puede haber leyes que se refieran a una situación particular. En esto se
diferencia del reglamento que siempre tiene alcance general.

3. Regula situaciones impersonales (excepto lo dicho en el punto anterior).

4. Regula situaciones abstractas.

5. Es de cumplimiento obligatorio.

6. Si no tiene fecha cierta, tiene vigencia desde el octavo día de su publicación oficial. Si no se
establece fecha para el fin de su vigencia, el mismo opera por principios generales; así, por
ejemplo una ley deroga a otra de igual categoría, salvo que se trate de una ley especial anterior
(las leyes especiales sólo pueden ser derogadas por leyes especiales).

TIPOS:

7. Federales: Las controversias que se generen respecto de ellas se dirimen en juzgados


federales. Ej.: electoral, de ciudadanía, organización de aduanas, etc.

8. Comunes: Las que rigen en todo el territorio, pero su aplicación está a cargo de tribunales
locales y provinciales (art. 75, inc. 12 CNA)

9. Locales: Las emanadas de las legislaturas provinciales y de CABA.

10. Convenio: El ejemplo más típico es la Ley de Coparticipación, que pone a disposición de las
provincias la estructura de recaudación y luego redistribuye lo recaudado (art. 75, inc. 2, CNA).

11. Dentro del territorio nacional;

12. extraterritorialmente en los buques de bandera nacional en alta mar, embajadas,


representaciones diplomáticas.

13. Decreto-ley La norma de naturaleza jurídica dictada durante un gobierno de facto. Es decreto


por su forma y ley por su contenido jurídico. No se derogan una vez restablecida la regularidad
constitucional para no crear anormalidad jurídica. Su derogación compete al órgano legislativo.
El decreto siempre emana del P.E.N. El reglamento puede emanar de diferentes órganos.
Los reglamentos constituyen una fuente cualitativa y cuantitativa del derecho administrativo;
además son leyes en sentido material y gozan de las mismas características de la ley, excepto
que nunca son, como a veces las leyes, de alcance individual.

La derogación de los reglamentos puede ser expresa (cuando así lo establece el reglamento
posterior) o tácita (cuando la nueva reglamentación es incompatible con la anterior).

14. Respecto del tiempo de aplicación, el principio general emanado del Código Civil es que las
leyes no tienen efecto retroactivo, salvo disposición en contrario. La Suprema Corte tiene pacífica
jurisprudencia en materia impositiva: por tratarse de leyes de orden público pueden ser de
aplicación retroactiva (v.g.: Ley de Convertibilidad).

15. Las leyes de orden público son aquellas que tienen que ver con la seguridad, que no se
pueden dejar de lado por voluntad de las partes y que responden a un interés colectivo y general.

TIPOS DE REGLAMENTOS:

16. Ejecutivos: El art. 99, inc. 2 de la CNA confiere al P.E.N. atribuciones para expedir este tipo
de reglamentos, los cuales se dictan para posibilitar la aplicación de la ley, completándola y
detallando lo necesario para asegurar su aplicación y cumplimiento; el mismo artículo establece la
limitación de no alterar el espíritu de la ley con excepciones reglamentarias. De lo dicho se deriva
que estos reglamentos son secundum legem.

17. Autónomos, independientes o constitucionales: Los que dicta el P.E.N. en uso de


atribuciones exclusivas reconocidas por la CNA. No necesitan ley previa del Congreso, son por
tanto praeter legem (v.g.: Estatuto del empleado público). Los reglamentos autónomos no pueden
derogar ninguna ley y por ello si se dictara una ley en una materia que es el contenido de un
reglamento independiente, éste debería desaparecer.

18. Delegados: La delegación es horizontal, ya que es el Poder Legislativo descarga una


competencia en el Poder Ejecutivo. A partir de la reforma constitucional de 1994, el art. 76 de la
CNA prohibe la delegación legislativa en el Ejecutivo, con 2 excepciones, y siempre que la
delegación sea aprobada a priori:

· materias determinadas de administración, o

emergencia pública.

19. de necesidad y urgencia: Herramienta del ordenamiento jurídico existente en todo los países.
En nuestro país compete a la Comisión Bicameral Permanente el tratamiento de estos
reglamentos, al no estar la misma aún en funcionamiento hay posturas encontradas en la doctrina:

· Al no estar reglamentada la Comisión Bicameral Permanente, el Ejecutivo no puede emitir este


tipo de reglamentos, ya que configura un caso de inconstitucionalidad de los mismos.

· Si la Comisión Bicameral no está reglamentada, tal mora es atribuible al Poder Legislativo, por lo
tanto el Ejecutivo no hace más que disponer de las facultades conferidas por la CNA: según el art.
99, inc. 3, el Presidente de la Nación actúa como colegislador, al ser el responsable de la
promulgación y publicación de las leyes.

Jurisprudencia administrativa

Está constituida por las sentencias judiciales concordantes sobre un mismo punto. Su misión es:

explicativa : si la ley es oscura, su aplicación por los órganos judiciales supone aclarar y fijar
su alcance;
supletoria : la jurisprudencia debe dar solución a los casos que la ley no ha previsto;
renovadora : la jurisprudencia prolonga la vigencia de la ley, y hace flexibles y duraderos sus
principios.

La jurisprudencia administrativa puede ser de 2 tipos, según su origen:

1. Sentencias del fuero contencioso administrativo (sede judicial).

2. Dictámenes de la Procuración del Tesoro Nacional (sede administrativa).

Doctrina

Estudios científicos acerca de determinadas cuestiones. Es la opinión de los estudiosos de una


rama del derecho y las soluciones que proponen. Estudia la legislación y también la jurisprudencia
y hace las observaciones que estima pertinentes. No tiene fuerza obligatoria.

Costumbre

Es una fuente no escrita que resulta de la práctica constante y uniforme de un comportamiento


con la convicción de que responde a una obligación jurídica. Por tanto tenemos que la costumbre
se caracteriza por su:

Uniformidad en el modo de realización del hecho;


Repetición constante e ininterrumpida del hecho;
Generalidad de la práctica del hecho;
Duración de la práctica por cierto tiempo.

La costumbre puede ser:

1. Praeter legem: o anterior a la ley. norma consuetudinaria que llena las lagunas de la ley,
creando derechos en situaciones no reguladas legalmente.

2. Secundum legem: o que sigue a la ley.

3. Contra legem: No es admisible, en todo caso habrá que modificar la ley; sólo se acepta en
casos esporádicos.

4. Precedentes administrativos: actos administrativos repetidos que pueden emanar de


cualquier órgano de administración. El acto administrativo es la decisión, la jurisprudencia es la
interpretación de esa decisión.

Principios generales del Derecho

El principio acerca de que nadie puede alegar su propia torpeza admite excepciones en el derecho


administrativo, como una prerrogativa de la Administración Pública, porque atiene el interés
general (v.g.: revocación de un acto administrativo).

Tratados internacionales

Constituirán fuente si contienen normas pertinentes.

Sujetos en la Administración Pública

Persona : Todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.


Persona jurídica : Es una creación artificial; es el sujeto de derechos y obligaciones que no
es persona física; es distinta a la persona de cada uno de sus componentes. Las personas
jurídicas pueden ser:

o privadas.

o públicas: Según el art. 33 del C.Civil, son:


§ Estado Nacional

§ Provincias

§ Municipios

§ Entidades autárquicas

§ Iglesia Católica.

Criterio de diferenciación

Las personas jurídicas privadas se rigen por el derecho privado. Las personas jurídicas públicas
por el derecho público.

Personas jurídicas públicas

Están desempeñadas por funcionarios públicos, el patrimonio que les sirve de sustento son los
fondos públicos, la actividad que realizan se lleva a cabo a partir del acto administrativo, las
cuestiones que los involucren y sean llevadas a la justicia lo serán por ante el fuero contenciosos
administrativo federal. Además poseen prerrogativas que hacen al poder público y están sujetas a
fiscalización estatal.

Éstas pueden ser:

1. No estatales: La Iglesia católica y los Colegios Profesionales.

2. Estatales: Integrada por la Administración Pública centralizada y descentralizada. Las personas


jurídicas públicas estatales se caracterizan por:

Tener un patrimonio mayoritaria o íntegramente estatal.


Por ser de creación estatal, por medio de:

o ley (universidad),

o decreto (parques nacionales).

Necesitar la atribución de recursos para poder funcionar.


Estas sujetas al control del Estado, control restringido llamado tutela administrativa.

Soberanía. Autonomía. Autarquía. Autarcía.

La soberanía y la autonomía son conceptos políticos. La autarquía y autarcía son conceptos


administrativos.

1. Soberanía: El Estado Nacional no reconoce ningún otro poder superior a sí mismo. Admite
excepciones, ya que por ejemplo el Estado Argentino reconoce que dentro del Mercosur hay un
tribunal más alto que la Corte Suprema. Pertenece al Estado Nacional.

2. Autonomía: La entidad autónoma es la que se da sus propias normas y se rige por ellas; estas
normas deben dictarse dentro del marco normativo general dado por un ente superior. Así las
provincias, de acuerdo al art. 5 de la CNA son entes autónomos porque se dictan sus propias
constituciones siempre que aseguren su administración de justicia, su régimen municipal y la
educación primaria, en cuyo caso la el Gobierno federal garantizará a cada provincia el goce y
ejercicio de sus instituciones. La autonomía implica autarquía.

3. Autarquía: Es la capacidad de administrarse a sí mismo. La entidad autárquica recibe la ley de


afuera, no se da sus propias normas. Los entes autárquicos nacen por ley o por decreto y
dependen del Estado Nacional. La autarquía puede ser:
·territorial: supone una base geográfica en la cual el ente desarrolla su actividad (municipios).

·funcional o por servicios: supone una diferencia con base técnica (BCRA, BNA, UBA).

·Administración Pública descentralizada. (autoridades autárquicas).

4. Autarcía: Es la autosuficiencia económica. Es la que menos atribuciones tiene.

Órganos en la Administración Pública

Se refiere a quienes actúan por las entidades de la Administración Pública. Pueden ser:

Institución: P.E.N.

· Personas: aquellos seres humanos que actúan por el órgano.

Los órganos se clasifican por:

1. Origen:

Constitucional ; P.E.N.
Legal : una ley del Congreso les da origen.

2. Estructura:

Unipersonal : P.E.N.
Colegiado : Compuesto por una pluralidad de persona que puede funcionar cuando se
reúne un número determinado de miembros (quórum). Ej.: Corte Suprema de Justicia.

3. Funciones:

Activas: Los que tienen por función principal la toma de decisiones; la actividad típica es el
acto administrativo (P.E.N.).
Jurisdiccionales: Actúan como un juzgado (Tribunal de Faltas).
Consultivas: Procuración del Tesoro Nacional; asesora al P.E.N. en cuestiones jurídicas, su
actividad se traduce en dictámenes.

Formas de la Administración Pública

1. P.E.N.

2. Jefe de Gabinete de Ministros (de acuerdo a las atribuciones conferidas por el art. 100, CNA).

3. Ministerios.

4. Directores generales de administración.

2. En la Administración Pública centralizada hay dos principios: el de jerarquía y el


de competencia. Al interior de ella se dan relaciones interorgánicas y mantiene relaciones
interadministrativas con la Administración Pública descentralizada.

3. Centralización: Existe una sola persona jurídica pública: el Estado Nacional; en consecuencia


no se demandará a un órgano sino a aquél. La centralización trae aparejada la subordinación
jerárquica entre los distintos órganos del ente.

4. Descentralización: Compuesta por diferentes personas jurídicas, dotadas de personalidad


jurídica propia en virtud de la particular actividad que desarrollan. En este tipo de administración
encontramos a los entes autárquicos (ej.: BCRA) y a las ahora inexistentes empresas estatales,
sociedades del estado y sociedades con participación estatal. El P.E.N. también preside esta
Administración, y tiene facultades de contralor, aunque no tan intenso como en la Administración
Pública centralizada. La Administración Pública descentralizada mantiene hacia el interior
relaciones interorgánicas y mantiene relaciones interadministrativas con la centralizada.

5. Desconcentración: Procedimiento para agilizar la actividad de la Administración Pública. Existe


cuando un órgano, sin adquirir personería jurídica, es dotado (por su especialidad) de
independencia operativa, y del manejo de sus propios recursos.

Principios fundamentales de la organización administrativa

Jerarquía

Significa que los superiores imparten órdenes a los inferiores a efectos de cumplir con órdenes
que les han sido encomendadas. El Presidente de la Nación está exento de la subordinación
jerárquica porque es el jerarca máximo y no tiene sobre él ningún superior.

Sirve para la atribución de tareas y para ejercer el control sobre el cumplimiento de lo ordenado.
Existen funcionarios de staff que, por tanto, están fuera de la jerarquía.

Competencia

Aptitud legal que tiene un órgano para actuar. Es el conjunto de atribuciones, poderes o facultades
que le corresponden a un órgano en relación con los demás; cuando se crea el órgano se
establece legalmente qué es lo que tiene que hacer.

Las personas privadas tienen capacidad, las públicas tienen competencia. En el derecho privado
el principio es la presunción de capacidad hasta tanto se demuestre lo contrario; en el derecho
público un órgano no será competente hasta tanto una norma lo habilite para el cumplimiento de
determinada función.

La competencia reconoce varios tipos, y puede ser en razón de:

Materia : Qué es lo que el órgano puede.


Grado : Los órganos que se encuentran en un mismo nivel, como los ministros, son
competentes para designar, cada uno de ellos, a los empleados de su ministerio, debiendo
refrendar con su firma los decretos emanados de su ministerio. La ley de ministerios es la
que regula la cantidad de ministerios que puede haber.
Lugar : Determina el ámbito territorial en el cual el órgano tiene aptitud legal para actuar.
Tiempo : Se adquiere una vez que se está investido por el cargo para poder cumplir sus
funciones.

Los caracteres de la competencia emanan del artículo 3 de la ley 19549; la competencia es:

1. De origen legal:, resulta de la CNA, de la ley y de los reglamentos dictados en su


consecuencia.

2. De ejercicio obligatorio: la competencia es una carga y no un derecho subjetivo.

3. Improrrogable: acepta 2 excepciones, en las cuales la competencia se desplaza:

delegación : Cuando un superior la transfiere a un inferior, como por ejemplo la delegación


que hace el Presidente de la Nación de las funciones administrativas en el Jefe de gabinete
de ministros. La delegación debe ser expresamente autorizada, en caso contrario no es
procedente.
avocación: Es la inversa de la anterior: la competencia de un inferior es asumida por un
superior. La avocación es procedente a menos que una norma la prohíba expresamente.

Órganos de fiscalización administrativa

Los órganos cuya única tarea es la de controlar, son, según estén en la órbita de cada uno de los
poderes del Estado:
1. Poder Ejecutivo:

Sindicatura General de la Nación : Es una entidad autárquica que depende directamente


del Presidente de la Nación. Se ocupa de la auditoría contable y financiera del sector
público. Se integra con "sucursales", las unidades de Auditoría Interna, que son las
encargadas de reunir información, detectar irregularidades e informar a la SGN. Fija las
normas de la contabilidad pública. Trabaja monitoreando coetáneamente la actividad
administrativa.
Procuración del Tesoro Nacional : Órgano de asesoramiento jurídico del PEN; su titular es
el jefe de todos los abogados del Estado.
Entes reguladores : Monitorean el cumplimiento de los contratos de concesión de los
servicios públicos. Son entidades autárquicas, que además reciben las quejas y sugerencias
de los consumidores, en audiencias públicas.
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas : Es una dependencia del Ministerio
Público que sustancia sus investigaciones mediante sumarios administrativos. Es un
organismo híbrido ya que, además de estos sumarios administrativos, lleva a la justicia las
sospechas comunicadas por la SGN con respecto a la conducta delictuosa de los
funcionarios públicos.

1. Poder Legislativo:

Auditoría General de la Nación: Contemplado por art. 85 CNA. Es un organismo de


asistencia técnica del Congreso, cuyo titular es elegido por la primera minoría. Sus funciones
consisten en el control de la legalidad, gestión y auditoría de la actividad de toda la
Administración Pública, así como intervenir en la aprobación o rechazo de las cuentas de
percepción e inversión de fondos públicos. Se expresa a través de dictámenes, los cuales no
son vinculantes.
Comisión Bicameral Permanente: Se ocupa de los decretos de necesidad y urgencia,
como se vio anteriormente.
Comisión Revisora de Cuentas:
Defensor del Pueblo : Organismo independiente, contemplado en art. 86 CNA; cuyo titular
es designado y removido por el Congreso con el voto de las 2/3 de los presentes, siendo
reelegible una sola vez, y que tiene legitimación procesal, es decir que puede iniciar juicios.
Son sus funciones la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos y
garantía ante hechos, actos u omisiones de la Administración Pública, así como el control del
ejercicio de las funciones administrativas públicas.

1. Poder Judicial:

Proceso judicial.

Acto administrativo

Es toda declaración de voluntad administrativa; es decir que es una decisión que toma un órgano
de la Administración Pública y que tiene efectos jurídicos sobre el administrado.

El acto jurídico (que siempre produce efectos jurídicos) tiene por objeto la adquisición,
modificación o extinción de derechos u obligaciones. El acto administrativo no es sino una de las
especies del acto jurídico (que es el género), y tiene efectos jurídicos sobre el destinatario o
administrado.

El acto administrativo se distingue de:

los actos internos de la Administración Pública , ya que éstos no tienen efectos sobre el
administrado
los actos civiles de la Administración Pública, que son los que ejerce la Administración
Pública en la esfera del derecho privado, dejando de lado el derecho

Tipos de actos administrativos


1. Por su alcance:

Individual :

o Sus efectos jurídicos van dirigidos a personas determinadas.

o Adquieren eficacia para el administrado a partir de la notificación.

o Su vigencia se agota en el caso concreto a que se aplica.

o En algunos casos puede ser retroactivo.

o Para lograr la extinción de un acto administrativo individual (que crea derechos subjetivos a
favor de particulares), la Administración Pública debe recurrir a la vía judicial.

General :

o El ejemplo típico es el reglamento.

o Van dirigidos a un número determinado o indeterminado de personas.

o Adquieren eficacia a partir de la publicación en el diario de publicaciones legales vigente.

o Un reglamento tiene vigencia indeterminada en el tiempo.

o No puede ser retroactivo.

o La Administración Pública puede extinguirlo en sede administrativa en cualquier momento.

2. Por su formación:

Unilateral : No toma en cuenta el deseo o voluntad del administrado.


Bilateral : Cuando la voluntad del particular contribuye a la formación del acto. Es el
supuesto de los contratos administrativos.

3. Por su nulidad:

Los regulares son anulables, es decir que si tienen vicios, éstos son subsanables.

Los irregulares son los que están gravemente viciados y su nulidad es absoluta e insanable.

Elementos del acto administrativo

1. Requisitos esenciales: Son aquellos que si faltan o están viciados provocan la nulidad absoluta
del acto y el decaimiento del mismo, ya que no es subsanable y se retrotrae todo a la situación
anterior, como si no hubiera habido acto. Existe un elemento subjetivo (voluntad, capacidad) que
se da por hecho aun cuando no surge del texto de la ley 19.549. El resto de los requisitos
esenciales surge del art. 7º de la citada ley y ellos son:

Competencia : Aptitud legal que tiene un órgano para actuar, en razón del lugar, la materia,
el tiempo y el grado.
Causa : Antecedentes y circunstancias de hecho y de derecho existentes al momento de
emitirse el acto, considerados por la Administración para el dictado del mismo
Motivación : Expresión de las razones que han llevado al órgano administrativo a dictar el
acto, así como la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho (causas) que
preceden y lo justifican. La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y
puede afectar la validez del acto.
Objeto : Resolución adoptada por la Administración Pública en el caso concreto, es el efecto
práctico que se pretende obtener con el acto.
o debe ser física y jurídicamente posible; es físicamente imposible cuando no es posible in rerum
natura, es jurídicamente imposible cuando está prohibido por la ley.

o debe decidir todas las peticiones formuladas, pudiendo introducirse otras cosas no solicitadas.
Las nuevas cuestiones introducidas por la Administración no pueden afectar derechos adquiridos.

Procedimientos : Pasos que deben darse previamente a la emisión del acto.


Finalidad : El fin del acto administrativo consiste en la satisfacción del interés público. Es el
objetivo tenido en cuenta por el legislador al redactar la norma; no debe ser contraria a la ley.
Forma: Se refiere al modo en que, posteriormente al dictado del acto, la resolución llega a
conocimiento del administrado. Cumplen fundamentalmente una función de garantía. En
general, el acto administrativo debe ser escrito, fechado y firmado por la autoridad emisora.
Excepcionalmente pueden admitirse otras formas: verbal (es la forma generalmente usada
cuando se trata de la actividad de policía), gráfica (por ejemplo, los carteles de señalización
de tránsito).
Silencio administrativo : Cuando la Administración Pública calla, vencido el plazo
correspondiente (si la norma en cuestión no establece plazo, el máximo es de 60 días) debe
entenderse tal situación como una negativa a la petición del administrado; vencido tal plazo
el interesado debe requerir pronto despacho, y si pasados 30 días la falta de
pronunciamiento continúa, deberá considerarse que hay silencio de la Administración,
habilitando al administrado para recurrir a la vía judicial. (art. 10).

Caracteres del acto administrativo

Son los establecidos por el art. 12 de la ley 19.549:

1. Presunción de legitimidad: (iuris tantum, tan sólo de derecho). Salvo prueba en contrario, se


presume la legitimidad del acto administrativo, ha sido dictado de acuerdo con el ordenamiento
jurídico vigente. Las consecuencias de esta presunción de legitimidad son:

· prohibición de que los jueces decreten de oficio la nulidad del acto administrativo, y

· necesidad de alegar y probar la ilegitimidad.

2. Ejecutoriedad: Es una manifestación de la auto-tutela de la Administración, es la posibilidad de


que ella misma provea a la realización de sus propias decisiones, cuando el orden jurídico le ha
concedido expresa o implícitamente tal atribución. La ejecutoriedad puede ser:

propia : significa que la Administración dicta el acto y provee por sí sola a su cumplimiento;
sólo es procedente cuando la ley la faculta a ello expresa o implícitamente.
impropia : se presenta en el supuesto en que la decisión, emanada de la Administración,
obtiene su cumplimiento por medio de una resolución judicial a instancia de la
Administración. Es decir que la decisión emana de la Administración pero es ejecutada en
mérito a una sentencia judicial.

Actividad reglada y discrecional de la Administración Pública

La Administración puede, de oficio o a pedido de parte, suspender la ejecución del acto si el


mismo afecta al interés público o si se alega fundadamente la nulidad absoluta del acto.

1. Actividad reglada: Las facultades de un órgano están regladas cuando una norma jurídica
predetermina en forma concreta una conducta determinada que el órgano debe seguir. Esta
conducta puede ser predeterminada de distintas maneras:

Regulación directa : La norma prevé en forma expresa o razonablemente implícita la


conducta que debe seguir la Administración. (arts. 99 y 100 CNA).
Regulación indirecta : Es la que regula el derecho de los particulares a que la Administración
Pública no interfiera su esfera de acción.
Regulación residual : La que está implícita en los art. 28 y 33 de la CNA, por no pertenecer a
la regulación directa o indirecta.

2. Actividad discrecional: La que no depende de normas legislativas concretas y preexistentes


que la regulen. Le permiten al órgano cierta libertad para elegir entre uno u otro curso de acción, o
para hacer una cosa de una u otra forma. Las facultades discrecionales pueden derivar de:

fórmulas elásticas : Son las fórmula jurídicas indeterminadas (bienestar general, interés
público)
normas insuficientes : Al no haber un criterio preexistente, la resolución depende del criterio
del agente administrativo.

Nulidad del acto administrativo

Consecuencia de un vicio en los elementos constitutivos del acto. En el D.A el administrado sólo
puede pedir la nulidad si está legitimado, solamente en los casos en que el acto afecte sus
derechos subjetivos o intereses legítimos.

1. Nulidad absoluta: Los actos nulos de nulidad absoluta no pueden sanearse (art. 14). Los vicios
que tornan nulo de nulidad absoluta un acto administrativo pueden ser de dos tipos:

· Vicios generales de los actos jurídicos:

1. Error esencial: Se excluye la voluntad de la Administración (error en la persona y objeto).

2. Dolo: aseción de lo que es falso o disimulación de lo que es verdadero. Difiere del error en que
es intencional. Para que ocasione la invalidez del acto administrativo debe ser grave y
determinante de la acción del agente. Sea que el dolo fuera propio del agente o del administrado o
de ambos, el acto administrativo resultará nulo de nulidad absoluta.

3. Violencia física o moral: La violencia que se ejece sobre el funcionario puede ser física o
moral. En uno u otro supuesto de violencia ejercida sobre el agente, el acto resultará nulo de
nulidad absoluta si, a causa de ello, la voluntad de la Administración ha quedado excluida.

4. Simulación absoluta: Cuando ninguno de los elementos resultan veraces.

· Vicios específicos de los actos administrativos:

1. Incompetencia: Puede ser por razón de:

territorio : si el órgano actuante excede el ámbito físico dentro del cual debe ejercer su
competencia.
materia : El órgano administrativo debe realizar las funciones que específicamente le
competen, debe actuar dentro de la esfera de competencia que le corresponde. La
competencia de cada órgano de la Administración Pública está señalada por la norma. Si un
órgano administrativo dictara un acto con contenido judicial, o si invadiera la esfera de
atribuciones pertenecientes a otro órgano de la Administración, dicho acto sería nulo de
nulidad absoluta.
tiempo : el agente decide antes (todavía no asumió) o después (ya cesó en sus funciones)
del tiempo en que su decisión hubiera sido válidamente posible .
grado : El inferior jerárquico no puede dictar un acto que sea de la competencia del superior,
ni el superior dictar, en principio, alguno que fuera de la exclusiva competencia del inferior
por razones tecnicas.

2. Falta de causa: Cuando el acto se dicta prescindiendo de los hechos que le dan origen o
cuando se funda en hechos inexistentes o falsos. Si el acto está fundado en elementos falsos es
arbitrario y por ello nulo.
3. Falta de motivación: es nulo el acto ilógicamente motivado, es decir cuando se obtiene una
conclusión que no tiene nada que ver con el argumento que se utiliza.

4. Vicios en el objeto: Cuando el acto tuviera un objeto que no fuera cierto, o cuando se tratara
de un acto física o jurídicamente imposible.

5. Vicio en la finalidad o desviación de poder: Cuando se ha dictado con un fin distinto al


previsto por el legislador. Debe haber una autoridad administrativa con competencia, que haga
uso de poder para un fin distinto del conferido por la ley. Entre los supuestos de desviación de
poder pueden estar los siguientes:

· que el agente actúe con una finalidad personal;

· que los actos sean realizados con el objeto de beneficiar a terceros;

· que el fin perseguido sea de interés general pero distinto del fin preciso que la ley asigna al acto
(v.g.: cuando el poder de policía se usa no para mantener el orden sino para aumentar los
recursos de la comuna).

6. Vicios en las formas esenciales: Cuando se incurre en vicios graves respecto de los
procedimientos que deben seguirse o cuando hay falta absoluta de forma exigida por la ley para la
exteriorización del acto.

Anulabilidad : Son anulables los actos administrativos regulares con vicios leves., que no impiden
la existencia de los elementos esenciales. Si el acto ya ha sido notificado, dicha anulabilidad debe
ser solicitada en sede judicial por la Administración. Sin embargo puede ser revocado, modificado
o sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado

· hubiere conocido el vicio,

· si la revocación, modificación o sustitución lo favorece sin perjudicar a terceros, y

· si el derecho hubiera sido otorgado a título precario.

Un acto administrativo es anulable, y por tanto saneable, por ejemplo, cuando:

· el vicio fuera del objeto, en razón de no resolverse todas las peticiones formuladas.

· el vicio fuera de la causa en razón de haber realizado la Administración una errónea apreciación
de los hechos que forman la causa del acto, siempre que tal errónea apreciación no impida la
existencia de este elemento.

· se tratare de un vicio leve de procedimiento.

Servicio público

Prestación de actividades o bienes que efectúa la Administración en forma directa o indirecta para
satisfacer una necesidad de interés general. Es una prestación de actividades o de bienes, pero
no de dinero.

Es directa cuando es la propia Administración la que realiza la prestación. Si es indirecta, la


prestación se lleva a cabo a través de los administrados, ya sea que éstos actúen en forma
individual o bajo la forma de empresa.

El servicio público tiene los siguientes caracteres:

continuidad : la prestación no puede interrumpirse ni paralizarse. El Estado tiene el deber


de asegurar la continuidad.
regularidad : se presta en forma correcta y de acuerdo con la reglamentación vigente.
igualdad : debe prestarse en igualdad de condiciones..
generalidad : es para todos y no para determinadas personas.

Procedimiento administrativo

Es la parte del derecho administrativo que estudia las reglas y los principios que rigen para la
intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad de la
Administración, Se refiere a las formalidades a las que deben sujetarse la Administración y los
administrados en el desarrollo de la función administrativa; estas aseguran la eficacia de la gestión
de la Administración y el respeto de los derechos e intereses de los administrados.

Clasificación de los procedimientos administrativos

1. Técnicos: Son los empleados por la Administración para obtener y ordenar todo los datos y
elementos de juicio necesarios para decidir sobre cuestiones que apunten al bien común, no
teniendo consecuencias jurídicas para el administrado (construcción de una obra pública, creación
o modificación de servicios, etc.).

2. De gestión: Contemplan la relación jurídica entre la Administración y el particular, quien busca
el reconocimiento de un derecho o interés legítimo protegido administrativamente.

3. Sancionatorios: procedimientos disciplinarios que buscan limitar a los funcionarios de la


Administración, observando las extralimitaciones cometidas (sustanciando un sumario) y
aplicando las sanciones correspondientes o correctivos, es decir aquellos que se refieren a los
particulares.

4. Principios del procedimiento administrativo: conjunto de garantías que permiten una eficaz


labor de la Administración y, a la vez, la seguridad jurídica del administrado.

5. Recursivos: procedimientos fundamentales para el control de la voluntad de la Administración.


Son los realizados por los particulares interesados para impugnar actos administrativos, con el
objeto de obtener una decisión revocatoria o modificatoria de una decisión anterior. Son aplicables
en el ámbito de la Administración Pública centralizada y descentralizada, con excepción de las
Fuerzas Armadas y de Seguridad.

6. Principios sustantivos: o de fondo. Provienen del derecho natural y son recogidos por la CNA;
su finalidad es la protección de los derechos fundamentales de los particulares.

·Legalidad: La Administración debe someterse, dentro del procedimiento administrativo, al estricto


cumplimiento de las normas jurídicas, respetando los derechos subjetivos administrativos que
dichas normas confieren a los administrados.

·Igualdad: art. 16 CNA. Todos los administrados en igual posición tienen derecho a ser tratados
de igual forma. Por tanto la Administración no tiene facultades para otorgar privilegios o
prerrogativas a los particulares ni para negar derechos arbitrariamente.

·Razonabilidad: La decisión que pone fin al procedimiento administrativo, es decir el acto


administrativo tiene que tener sentido común, proporcional a la finalidad que se busca; no puede
ser una decisión arbitraria.

7. Pincipios adjetivos: Se relacionan con el derecho procesal; son de jerarquía legal y


reglamentaria y contribuyen al respeto de los principio sustantivos.

Informalismo a favor del administrado : Es tanto una garantía como una característica del
procedimiento administrativo. Implica la posibilidad del administrado de excusarse en
relación con las exigencias formales no esenciales del procedimiento, las que pueden ser
cumplidas con posterioridad.
Impulsión de oficio : La Administración debe impulsar el expediente hasta su terminación,
efectuando todos los actos tendientes a la finalización del expediente, documento en el cual
se cristaliza el procedimiento administrativo.
Búsqueda de la verdad material : La Administración no debe contentarse con lo aportado
por el administrado, sino que debe actuar, aun de oficio, para obtener otras pruebas y para
averiguar los hechos que hagan a la búsqueda de la verdad material u objetiva, ya que en
materia de procedimiento administrativo la verdad material prima sobre la verdad formal. La
verdad material implica que, en el momento de la correspondiente toma de decisiones, la
Administración debe remitirse a los hechos.
Debido proceso adjetivo : Este principio proviene del art. 18 de la CNA, que consagra la
garantía de defensa en juicio. Es pues, una garantía constitucional de ciertas formas
procesales, que persigue el logro del bien común, pero sin avasallar los inviolables intereses
particulares. El debido proceso adjetivo comprende tres derechos, a saber:

1. Derecho a ser oído: Antes y después del acto administrativo. La Administración no puede
decidir sin escuchar a la parte interesada.

2. Derecho a ofrecer y producir pruebas: Los particulares tienen derecho a ofrecer y producir las
pruebas que consideren pertinentes, las cuales se sumarán a las producidas y obtenidas de oficio.
La Administración no puede negarse a hacer efectiva la prueba ofrecida por el particular.

3. Derecho a una decisión fundada: La decisión administrativa debe expresar los fundamentos que
llevan a la emisión del acto.

Otros principios:

Gratuidad o economía procesal : es necesario para que el particular pueda intervenir en el


procedimiento administrativo sin limitaciones de tipo económico.
Sencillez, rapidez y eficacia del procedimiento : Tiende a que la actuación de la
Administración y la participación de los particulares sea más eficiente, por medio de la
simplificación de procedimientos, concentración de elementos de juicio, eliminación de
plazos inútiles, flexibilidad probatoria, etc.

Recursos

Su objeto es obtener la impugnación de la parte resolutiva de un acto. Son la vía reglamentaria


mediante la cual se protege y controla la legalidad de los actos administrativos.

Debe tenerse en cuenta que los actos administrativos pueden ser:

· definitivos a asimilables a definitivo (los que definen el fondo de la cuestión).

· interlocutorios (los que deciden una cuestión incidental dentro de un procedimiento principal)

· de mero trámite (los que dilatan innecesariamente el procedimiento).

1. De reconsideración: Regulado por los arts. 84 a 88 de la ley 19.549. Es la petición que se
hace a la misma autoridad que emitió el acto, a fin de que lo modifique o lo deje sin efecto.

Optativo.

· Se interpone ante el órgano que dicto el acto administrativo, que es el competente para
resolverlo. Si dicho acto hubiera sido dictado en competencia delegada, el recurso podrá
presentarse ante el superior jerárquico.

· Procede contra cualquier tipo de acto administrativo.

· Plazo para su interposición: 10 días hábiles administrativos desde la notificación del acto.

· Plazo para su resolución: dentro de los 30 días hábiles administrativos.

o Si no se presenta prueba, el plazo comienza a correr desde la interposición del recurso.


o Si existe presentación de prueba, el plazo comienza a correr desde la presentación del alegato.

· Si en el plazo fijado no se resuelve, podrá considerarse denegado tácitamente el recurso.

· Si hubiere denegación, ya se dentro del plazo fijado, ya sea tácita, el interesado puede pedir que
se eleve el recurso a un órgano superior al que debió decidir (es decir que el recurso de
reconsideración lleva implícito el recurso jerárquico).

· Una vez elevado al superior, el administrado tiene 5 días para ampliar o mejorar los
fundamentos.

2. Jerárquico: Es el medio por el cual un particular puede recurrir al órgano superior jerárquico a
efectos de que se revea una disposición del inferior jerárquico y se la revoque, suspenda o
modifique.

· Se interpone ante el superior jerárquico del organismo administrativo de que se trate.

· Procede contra todo acto administrativo definitivo o asimilable a tal emanado de la


Administración Pública centralizada.

· Puede presentarse directamente, no es necesario haber interpuesto previamente un recurso de


reconsideración.

· Plazos cuando no se ha interpuesto previamente un recurso de reconsideración:

o Para su interposición: dentro de los 15 días hábiles desde la notificación del acto.

o De oficio y dentro de los 5 días de interpuesto, deberá ser elevado a la máxima autoridad
jerárquica del área (Ministros o Secretarios de la Presidencia)

· Plazo para su resolución: dentro de los 30 días de recibidas las actuaciones o de la presentación
del alegato (si se hubiere recibido prueba).

· Vencido el plazo, y no habiendo resolución, se reputa denegado el recurso.

· El recurso jerárquico agota la instancia administrativa, dejando expedita la vía judicial.

1. De alzada:

· Se interpone contra el acto definitivo o asimilable a tal emanado de la autoridad máxima de un


ente autárquico (Administración Pública descentralizada).

· Puede descartarse este recurso e ir directamente a la instancia judicial.

· Plazos: igual que para el recurso jerárquico.

· Resuelve el Ministro del área a que pertenezca el ente.

· Vencido el plazo, y no habiendo resolución, se reputa denegado el recurso.

1. De queja: Es el recurso que se interpone ante el inmediato superior jerárquico contra los
defectos de tramitación e incumplimiento de plazos (siempre que tales plazos no sean los fijados
para la resolución de recursos).

· En este caso no es un acto administrativo lo que se recurre, sino que el recurrido es el agente
público que tiene a su cargo el desarrollo del procedimiento administrativo.

· Por ello ante quien se interpone y quien resuelve es el superior jerárquico inmediato del sujeto
recurrido.
· No existe plazo para su interposición

· Plazo para su resolución: dentro de los 5 días de presentada la queja.

· La interposición de este recurso no suspende el procedimiento principal.

· La resolución es irrecurrible.

Los plazos para la presentación de los recursos son obligatorios y perentorios. La única excepción
es la denuncia de ilegitimidad, que es un instrumento de menor jerarquía que puede ser
presentado fuera de los plazos legales, quedando su recepción librada a la discrecionalidad de la
Administración.

Una vez agotada la instancia administrativa, el particular tiene un plazo de 90 días para pasar a la
instancia jurisdiccional. Cumplido este plazo, se produce la caducidad del derecho.

UNIDAD 9

El proceso de reforma constitucional en la Constitución argentina.

Art. 30 (C.N. de 1853/60), establece que la C.N. puede ser reformada a través de
una convención constituyente, para ello el Congreso tiene que declarar la necesidad de tal
reforma por el voto de, por lo menos, dos tercios de sus miembros. La redacción y sanción de la
reforma queda remitida a la Convención convocada mediante un proceso de convencionales
constituyentes.

La Constitución sufrió reformas menores en su contenido en 1860, 1866, 1898 y 1957, esta última
más sustancial ya que agregó un artículo a su primera parte, correspondiente a las
«declaraciones, derechos y garantías». Esta subsistencia en el tiempo se debió tanto a los valores
propios del texto y del sistema constitucional, como a la expresa voluntad de los constituyentes,
que en el art. 30 de la Constitución establecieron un sistema de gran rigidez y dificultad a los
efectos de la reforma constitucional.

La rigidez de la C.N. es un medio de limitar el poder del gobierno y de las mayorías por ella
representadas. Es una carta de derechos fundamentales, es un estatuto para la organización
básica del funcionamiento de los máximos poderes del Estado, una norma jurídica, el último
criterio para resolver los conflictos de derecho entre los particulares y entre estos y el poder
público, el que aplicarán todos los jueces cuando exista contradicción entre una ley o un decreto o
reglamento, o un acto administrativo, o incluso un acto de un particular, y la Constitución, es
también el símbolo de la Nación en tanto que sistema de creencias, de valores, de principios, de
reglas jurídicas fundamentales que nos identifican como tal. Es todo ello a la vez porque es fruto
del consenso. Pero para que esta vida perdure, el consenso necesita estar permanentemente
renovado, en la tácita aceptación de la vigencia constitucional practicada en la vida diaria de los
ciudadanos y en la expresa sumisión de los órganos del Estado.

La C.N. tiene una necesidad de adaptación a las cambiantes circunstancias históricas. Esta tiene
diferentes caminos:

-El espontáneo, producto de las creencias mayoritariamente compartidas.

-El generado por el legislador, el 1º intérprete de la Constitución, ya que al representar la voluntad


soberana del pueblo, expresa en la ley interpretaciones posibles y plausibles del espíritu y del
texto constitucional, siempre según las circunstancias de la época. Lo mismo hace el Poder
Ejecutivo, y sobre todo el Poder Judicia,l último intérprete de la Constitución, en las sentencias
donde va señalando lo que el texto constitucional nos dice aquí y ahora.

-Puede ocurrir que no exista otra interpretación plausible de la Constitución que la establecida en
la letra de su texto, y sin embargo la comunidad precise de una regulación diferente. Aquí la
Constitución precisa de una adaptación por medio de su reforma. Se trata de una adaptación,
pues seguirá siendo la misma Constitución original, pero con correcciones que escapan a la
posibilidad de la interpretación espontánea, política o judicial.

La sabiduría del constituyente también previó esta posibilidad, una actitud soberbia le habría
conducido a pretender una Constitución inmodificable, vigente para siempre, inflexible,
absolutamente rígida. Pero esto hubiese significado su fracaso y en algún momento su derogación
y reforma extraconstitucional. En cambio el constituyente admitió la posibilidad de la reforma y que
ello fuese decidido por los representantes de la voluntad popular, por ley del Congreso.

En el año 1993, se sanciono la ley 24.309, que conforme con el art. 30 de la C.N., declaró la
necesidad de su reforma parcial y autorizó al P.E. a convocar al pueblo de la Nación para
elegir a los convencionales constituyentes. El legislador que sanciona la necesidad de la
reforma es un « legislador preconstituyente».

· Esta recoge formalmente una manifestación expresa del consenso político y a él se atuvo
estrictamente. Fue tan fuerte la voluntad del legislador preconstituyente de respetar tal acuerdo,
que no sólo lo transcribió, convirtiéndolo en ley sino que sancionó con la «nulidad absoluta» a
«todas las modificaciones, derogaciones, agregados que realice la Convención Constituyente
apartándose de la competencia establecida en los artículos 2° y 3° de la presente ley de
declaración». El texto afirma el poder preconstituyente del Congreso, da valor jurídico al acuerdo
político que posibilita la reforma, limita con la sanción de nulidad absoluta los posibles
apartamientos de la Convención y, sobre todo, aclara perfectamente que los arts. 2 y 3 de la ley
significan el establecimiento estricto de la competencia de la Convención.

· Establece un doble juego de competencias por el objeto o contenido de la actividad de la


Convención:

-El 1º consiste en la estricta aplicación del « núcleo de coincidencias básicas»: es la esencia


del consenso y por ello es protegido por la ley declaratoria de manera especial: con la redacción
básica del texto que deberá considerar la Convención (art. 2) y con la «cláusula sistémica», o de
votación conjunta, establecida en el art. 5. De esta manera en cuanto al «núcleo» de la reforma, la
Convención podrá:

a) aprobar o desechar las reformas; si las aprueba sólo podrá corregir la redacción propuesta, sin
alterar su esencia;

b) introducir modificaciones no sustanciales, que respeten el espíritu de la reforma propuesta.

-El segundo es la mera habilitación de temas para « el debate» por el órgano reformador.

El art. 7 de la ley 24.309 establece que la Convención «no podrá introducir modificación alguna a
las Declaraciones, Derechos y Garantías» que consagra la C.N. El legislador preconstituyente
quiso dejar perfectamente establecido que sobre tal capítulo constitucional no cabe ninguna
consideración por parte de la Convención, ni siquiera para corregir errores, o suplir omisiones, etc.
Este es el «núcleo esencial», la permanente «coincidencia o consenso básico» del proyecto de
país que expresa la Constitución y, así, tierra vedada para cualquier intento reformista.

La convención constituyente entre el 25 de mayo y el 22 de agosto de 1994, sanciona un conjunto


de reformas de trascendental importancia tanto política como institucional. Síntesis del contenido
de la reforma:

-Introduce un nuevo capítulo a la 1º parte de las «declaraciones, derechos y garantías». Algunos


de los nuevos artículos se vinculan con el funcionamiento de la democracia representativa, se
consagran los derechos políticos, especialmente a través del sufragio «universal igual, secreto
y obligatorio» (art. 37) y la igualdad de sexos para acceder a cargos electivos y partidarios, se
constitucionalizan los partidos políticos como «instituciones fundamentales del sistema
democrático» (art. 38) como también se introducen la iniciativa y la consulta popular (arts. 39 y
40) tanto para la presentación de proyectos de ley como para someter a consulta vinculante o no
vinculante otros proyectos.
-Introduce el derecho «a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano» y el
deber de preservar el ambiente (art. 41); los derechos del consumidor y del usuario de bienes y
servicios públicos a la protección de la «salud, seguridad eintereses económicos; a
unainformación adecuada y veraz, a lalibertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno» (art. 42).

- Los derechos y garantías reconocidos por la constitución, los tratados internacionales y las leyes
quedan protegidos por la acción judicial de amparo, introduciéndose también con jerarquía
constitucional el habeas corpus y el habeas data (art. 42), la Jerarquía constitucional de los
tratados sobre derechos humanos, a lo que luego haremos una especial referencia.

-En la parte orgánica, introdujo modificaciones en la composición de las cámaras legislativas,


agilizando el procedimiento para la sanción de las leyes. Crea la « Auditoria General de la
Nación» para el «control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales,
económicos financieros y operativos», estableciendo que el presidente de la Auditoria «será
designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el
Congreso» (art. 85). También crea el Defensor del Pueblo, para «la defensa y protección de los
derechos humanos y demás derechos y garantías» tutelados por la Constitución y las leyes, «ante
hechos, actos u omisiones de la Administración». El Defensor debe ser designado por el voto de
los dos tercios de los miembros presentes de ambas Cámaras (art. 86).

-En el P.E. se eliminó la condición de la confesionalidad católica para ser Presidente o


Vicepresidente de la Nación. Se redujo el a cuatro años admitiendo la reelección por un sólo
período consecutivo (arts. 89 y 90). Se agregó el sistema de doble vuelta electoral entre las dos
fórmulas de candidatos más votadas (art. 96) salvo que la fórmula más votada en la primera vuelta
obtenga más del 45% de los votos o el 40% con una diferencia mayor de diez puntos porcentuales
respecto de la fórmula que sigue en número de votos (arts. 97 y 98).

-Se crea el «jefe de gabinete de ministros», quien concentra en sí gran parte de las
competencias de la «administración general del país», con facultades reglamentarias, de
ejecución del presupuesto de la Administración Pública y es el nexo natural entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo. Se perfila así, como una matización del sistema presidencialista,
fundada en la distinción entre gobierno y administración; el primero claramente ubicado en el
Presidente y el segundo en el Jefe de Gabinete.

Es nombrado y removido por el Presidente. Puede ser interpelado por el Congreso y ser objeto de
una moción de censura por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cualquiera de las Cámaras, como también puede ser removido por el voto de igual mayoría de
ambas Cámaras.

-Se crea un Consejo de la Magistratura, con competencias de administración del P.J., y con
competencia para seleccionar una terna de candidatos, mediante concurso público, para la
designación de todos los magistrados inferiores a la Corte Suprema. Esta terna es presentada
ante el Poder Ejecutivo, quien elige a uno de ellos y lo propone para su acuerdo al Senado de la
Nación. También tiene la competencia de abrir el procedimiento de remoción de los magistrados,
quienes serán juzgados por un jurado de enjuiciamiento y no ya por el Congreso. Tanto el Consejo
como el jurado de enjuiciamiento deben integrarse con representantes del Congreso, del P.J. y de
abogados de la matrícula y en el caso del Consejo, también por representantes del P.E. y de
personalidades del ámbito académico y científico (arts. 114 y 115).

-Para la Corte Suprema de Justicia se mantiene el sistema de designación y remoción


tradicional en la Argentina, pero con una importante variante: el acuerdo del Senado para la
designación de estos jueces debe contar con el voto de los dos tercios de los miembros presentes
de esa Cámara (art. 99.4).

-Establece el Ministerio Público -integrado por elProcurador General y por el defensor


General- como un órgano extrapoder, con la función de « promover la actuación de la justicia en
defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás
autoridades de la República » (art 120). De esta manera se perfila la independencia clave de un
órgano esencial para el correcto funcionamiento del sistema de justicia, quedando definida su
situación institucional.

-En el nuevo art. 75, inc. 22 y 24, la Constitución define un sistema que puede ser dividido en tres
partes.

1. Establece que todos los tratados internacionales gozan de una jerarquía supralegal, éstos,


una vez introducidos al ordenamiento jurídico interno, y aunque lo fueran por una ley formal como
ocurre en el sistema argentino, se encuentran en relación de superioridad con respecto a las leyes
y al resto del ordenamiento infraconstitucional, de manera que no pueden ser derogados,
modificados o desconocidos por una ley posterior. Es cierto que los tratados continúan siendo
sometidos a su conformidad constitucional, por lo que podrían ser objeto de la revisión judicial de
constitucionalidad en la medida que exista tal contradicción. En este caso, el Estado Argentino
quedaría obligado a la denuncia del tratado o a la reforma de la Constitución, para adecuarla a los
términos del primero.

2. Pero los acuerdos internacionales relativos a derechos humanos tienen jerarquía


constitucional en carácter complementario -no derogatorio- de los derechos y garantías
reconocidos por la C.N. La Constitución enumera a la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención
sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño.

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos pueden adquirir esta jerarquía
constitucional, luego de ser aprobados ordinariamente por el Congreso, con una nueva aprobación
en ese específico carácter, por medio del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de cada Cámara, y obviamente, sólo podrán ser denunciados, si adquieren la jerarquía
o rango constitucional, con idéntica mayoría.

3. La C.N. contempla la situación de los tratados «de integración» o comunitarios, que pueden


delegar «competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de
reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos», (inc. 24
art. 75).

Las normas dictadas en consecuencia de estos tratados «tienen jerarquía superior a las leyes, no
precisan de la ratificación legislativa previa para formar parte del ordenamiento jurídico local, como
así también la prevalencia del derecho comunitario derivado sobre el resto de aquel ordenamiento
local. Los T.D.I. que se celebren con estados latinoamericanos precisarán de la aprobación de la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Esta importante reforma constitucional fue fruto del consenso político previo, que se mantuvo
durante el funcionamiento de la Convención Constituyente -hasta la sanción final de su nuevo
texto ordenado fue aprobado por la unanimidad de los convencionales, sin perjuicio de las
disidencias minoritarias parciales que se hicieron valer durante las discusiones en particular de
cada norma reformada- y que se asegura para el futuro.

UNIDAD 10

Poder Legislativo y Poder Ejecutivo

Origen y Competencias del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial

El 1º art de la C.N. califica al sistema de gobierno de la Nación Argentina de


“republicano”, comunidad políticamente organizada en base a la igualdad de todos los hombres ,
cuyo gobierno es simple agente del pueblo, elegido por el pueblo de tiempo en tiempo, y
responsable ante el pueblo de su administración, complementado para el sentido de la CNA con la
existencia de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Estado alude a su estructura y la relación entre sus elementos: pueblo, territorio y soberanía;
mientras que la forma de gobierno hace referencia a la manera de organizar el conjunto de
órganos que ejercen el poder estatal a través de las funciones específicas.

División de poderes , sistema de repartición de poder a diversos órganos a los cuales se les


asignan determinadas funciones (p.l, p.e, p.j). Ellos están estructurados de tal manera que cada
uno tiene asignada una de estas funciones, y en su accionar presiona o controla a los otros dos
poderes. La esencia de nuestro sistema de gobierno radica en la limitación de los poderes de los
distintos órganos y de la supremacía de la Constitución. Ningún departamento del Gobierno puede
ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas.

Poder Legislativo

- Bicameralidad : El Congreso Nacional es un órgano compuesto en el que se manifiesta


el principio democrático de gobierno, a través de la representación del pueblo de la Nación en
la Cámara de Diputados y la forma federal de Estado, mediante los representantes de las
provincias y de la Ciudad de Buenos Aires (art. 44 C.N.).

Atribuciones del Congreso:

Explicitas :

- En el ámbito preconstituyente, puede declarar la necesidad de la reforma


constitucional (art.30);

- En el ámbito político, declara la capital de la Republica (art. 3), admite nuevas provincias en la
Nación (art. 13), dicta las leyes que obliga a todo ciudadano a armarse en defensa de la patria
(art. 21), sanciona la ley de ética pública, la ley reglamentaria de la iniciativa popular y de la
consulta popular, establece tribunales inferiores a la Corte Suprema, dispone la intervención
federal de una provincia o de la CABA ((art. 75 inc. 31), Designa y remueve al Defensor del Pueblo
(art. 86), etc.

- Económicas financieras, sanciona la ley que determina las tarifas aduaneras (art. 9), legisla en
materia aduanera, impone contribuciones - sanciona la ley convenio de coparticipación federal -,
establece asignaciones especificas de recursos coparticipables, dispone del uso y de la
enajenación de tierras de propiedad nacional, fija anualmente el presupuesto nacional y aprueba o
desecha la cuenta de inversión (art. 75 inc. 8), arregla el pago de la deuda interior y exterior de la
Nacion (art. 75 inc. 7), Acuerda subsidios del Tesoro Nacional a las provincias.

- Legislación General, regula la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, regula
la acción de amparo, habeas data y habeas corpus (art. 43); Dicta los códigos de fondo, leyes
sobre naturalización y nacionalidad, bancarrotas, falsificación de moneda y la de juicio por jurados
(art. 75 inc. 12), entre otras.

- En materia de relaciones exteriores, aprueba o desecha los tratados concluidos con las demás
naciones y con las organizaciones internacionales (art. 75 inc 22), aprueba los tratados de
integración con otros estados (75. inc. 24), autoriza al Poder Ejecutivo a declarar la guerra (art. 75
inc. 25), etc.

Implicitas:

-Todos aquellos poderes que, sin estar mencionados explícitamente, se los considera como
atribuciones instrumentales indispensables del Congreso para poder en acción los poderes
explícitos (art. 75 inc. 32).
-Dos organismos tienen especial relevancia como órganos de control dentro del Poder Legislativo:
la Auditoria General de la Nacion y el Defensor del Pueblo.

-El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos,
financieros y operativos será una atribución propia del Poder Legislativo, y se fundamenta en los
dictámenes de la Auditoria General de la Nación, organismo de asesoramiento técnico del
Congreso con autonomía funcional, de control posterior, que realiza el control de legalidad, gestión
y auditoria de la actividad de la administración pública central . Por su parte, el Defensor del
Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso que actuará con plena
autonomía funcional, y se encarga de la defensa y protección de los derechos humanos y demás
derechos, garantías e intereses tutelados en la C.N.

Poder Ejecutivo

- Jefatura de Gobierno . A través del Presidente, distintos ministerios y departamentos, es


el responsable político de la administración general del país (art. 99 inc. 1), fijando las grandes
directivas para su efectivo funcionamiento.

-El Presidente es el titular de la Jefatura de Estado, quien representa la unidad de Estado como


persona jurídica y como ente soberano en las relaciones exteriores de la R.A con otros estados y
organismos internacionales. Es también el comandante en Jefe de todas las Fuerzas Armadas de
la nación.

-Jefe de Gabinete se encarga del ejercicio de la función de gobierno, es designado por el


presidente.

-Está facultado para dictar los decretos de necesidad y urgencia, que tienen carácter legislativo.
Es así que debe darse (i) la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios previstos por la
Constitución para la sanción de leyes, (ii) la prohibición de afectar la zona de reserva - no puede
tratarse de normas que regulan en materia penal, tributaria, electoral o régimen de los partidos
políticos - y un procedimiento especial para su dictado en el que participa el Congreso Nacional
como órgano de contralor a través de la Comision Bicameral.

-Interviene en el proceso de creación de normas jurídicas, cumpliendo la función de


promulgación de leyes sancionadas en el Congreso. Tiene prohibido la promulgación parcial de
leyes (art. 80) con excepción de aquellos proyectos cuyas partes no observadas tuviesen
autonomía normativa y su aprobación parcial no altere el espíritu ni la unidad del proyecto
sancionado por el Congreso.

-Tiene la facultad de indultar y conmutar penas (art. 99 inc. 3) bajo las siguientes condiciones: que
se trate de delitos de jurisdicción federal, que exista un informe previo del Tribunal
correspondiente y que no se trate de casos de acusación por la Camara de Diputados.

Poder Judicial

-Conformado por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores, tanto a nivel
federal como a nivel provincial.

-Ejerce la función administración de justicia o función jurisdiccional (art. 116 C.N.).

-La designación de los jueces la realiza el Presidente de la Nacion con acuerdo del Senado, sobre
la base de una terna integrada por candidatos seleccionados en concurso público por el Consejo
de la Magistratura, a quien le corresponde el control directo sobre los jueces y la administración
del Poder Judicial.

-Los jueces permanecen en sus cargos “mientras dure su buena conducta”, y son removidos por
un Jurado de Enjuiciamiento, integrado por legisladores, magistrados y abogados.
-Doble orden judicial. Por un lado hay una Justicia Nacional que ejerce sus atribuciones en
todo el territorio de la República, con respecto a los asuntos mencionados en el art. 116 C.N., y en
los lugares sometidos a la potestad del gobierno nacional; y por el otro lado, una Justicia
ordinaria y comun que ejerce sus funciones a través de los órganos judiciales que cada provincia
debe crear y organizar (Arts. 5, 121, 123 C.N.) y cuya competencia abarca el conocimiento de
todos los puntos regidos por el derecho común y local, con las limitaciones impuestas en el art. 75
inc. 12.

-La Corte Suprema de Justicia es el más alto tribunal de justicia del país, y tiene competencia
originaria en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y
en los que alguna provincia fuera parte (art. 117 C.N.), y es última instancia decisoria por vía de
apelación, si el caso suscitare una cuestión federal, que traiga aparejada la necesidad de decidir
un conflicto suscitado entre dos leyes de igual o diferente rango o respecto de tratados
internacionales.

UNIDAD 11

Organismo de Control en la Republica Argentina

1. Oficina Anticorrupción

-Ámbito de Funcionamiento: Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada,


empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga
como principal fuente de recursos el aporte estatal.

-Autoridad: Fiscal de Control Administrativo

-Designación: por el Presidente de la Nación a propuesta del ministro de Justicia y Derechos


Humanos.

-Remoción: por el Presidente de la Nación en caso de mal desempeño de sus funciones.

-Competencias y Funciones: (i) Fiscalizar el cumplimiento de los deberes de los agentes y el


debido uso de los recursos estatales, (ii) Elaborar políticas estatales contra la corrupción en el
sector público nacional.

-Obligaciones: Elevar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos informes finales de cada


investigación que realice y una memoria anual sobre su gestión. Estos informes son públicos y
pueden ser consultados personalmente o por Internet.

2. Sindicatura General de la Nación (SIGEN)

-Ámbito de Funcionamiento: Depende del Presidente de la Nación.

-Competencias y Funciones: (i) Ejerce el control interno de las jurisdicciones, organismos


descentralizados y empresas y sociedades del Estado dependientes del Poder Ejecutivo Nacional
y (ii) Ejerce control sobre las privatizaciones.

-Designación y Remoción de Autoridades: por el Poder Ejecutivo Nacional.

-Obligaciones: Debe informar al Presidente de la Nación y a la AGN sobre la gestión de los entes
bajo su fiscalización.

3. Unidades de Auditoría Interna

-Ámbito de Funcionamiento: Coordinadas técnicamente por la SIGEN y subordinadas


jerárquicamente a la autoridad superior de cada organismo.

-Competencias y funciones: Ejerce el control interno y posterior de las actividades financieras y


administrativas de las entidades del Poder Ejecutivo Nacional.
-Obligaciones: Comunicar el contenido de los informes y recomendaciones de cada jurisdicción y
entidad al responsable directo y, simultáneamente, a la SIGEN.

4. Procuración del Tesoro de la Nación

-Ámbito de Funcionamiento: Depende directamente del Presidente de la Nación.

-Competencias y Funciones: (i) Coordinar los servicios jurídicos de la Administración Pública, (ii)
Asesorar jurídicamente al Poder Ejecutivo y (iii) Actuar como representante del Estado Nacional
en juicio cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo.

5. Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

-Ámbito de Funcionamiento: Ejecución de la política tributaria -a través de la Dirección General


Impositiva (DGI)- y aduanera de la Nación – a través de la Administración Nacional de Aduanas.

-Designación y Remoción de Autoridades: por el Poder Ejecutivo Nacional.

6. Unidad de Información Financiera

-Ámbito de Funcionamiento: Depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la


Nación, Poder Ejecutivo Nacional.

-Competencias y Funciones: Analizar, tratar y transmitir información a los efectos de prevenir e


impedir el lavado de activos provenientes de -entre otros- los delitos de “fraude en perjuicio de la
administración pública”, “cohecho y tráfico de influencias”, “malversación de caudales públicos”,
"exacciones ilegales" y "enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados" en el ámbito de los
organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas que ejerzan funciones de
control sobre actividades económicas o negocios jurídicos, entre otras.

7. Policía Federal Argentina

-Ámbito de funcionamiento: Ministerio del Interior, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional.
Designación de autoridades: Previa capacitación o por concurso de admisión y posterior concurso
de adaptación y obtención de las aptitudes propias del estado policial.

-Remoción: por el Poder Ejecutivo Nacional a solicitud del Jefe de la Policía Federal Argentina
para el personal superior y por el Jefe de la Policía Federal Argentina para el personal subalterno
y alumnos.

8. Ministerio Público

-Ámbito de Funcionamiento: El Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía


funcional y autarquía financiera.

-Designación de Autoridades: Tanto el Procurador General de la Nación como el Defensor General


de la Nación del Ministerio Publico de la Defensa son designados por el Poder Ejecutivo Nacional
con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes.

-Remoción: El Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación sólo pueden


ser removidos por las causales y mediante el procedimiento establecido en la Constitución
Nacional.

-Competencias y funciones: Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de


los intereses generales de la sociedad y representar y defender el interés público en todas las
causas y asuntos que, conforme a la ley, se requiera.

-Obligaciones: Elevar un informe anual, por escrito, a la Comisión Bicameral creada por ley, sobre
el desempeño de las funciones asignadas al Ministerio Público.
9. Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas

-Ámbito de Funcionamiento: Forma parte del Ministerio Público Fiscal.

-Competencias y Funciones: Promover la investigación de la conducta administrativa de los


agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, y de las
empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación.

-Obligaciones: Elevar al Procurador General un informe anual sobre la gestión de la Fiscalía de


Investigaciones Administrativas, a su cargo.

10. Auditoría General de la Nación (AGN)

-Ámbito de Funcionamiento: La AGN es una entidad con independencia financiera e


independencia funcional. El control de las actividades de la AGN está a cargo de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Poder Legislativo Nacional.

-Competencias y Funciones: (i) Ejerce el control externo posterior de la gestión presupuestaria,


económica, financiera, patrimonial y legal; (ii) Dictamina sobre los estados contables financieros
de la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado y
entes reguladores de servicios públicos, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y los entes
privados adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de
los respectivos contratos y (iii) Realiza el control externo posterior del Congreso Nacional.

-Designación de Autoridades: La AGN está dirigida por siete miembros, cada uno designado como
Auditor General. Seis de los Auditores Generales son designados por resoluciones de las dos
Cámaras del Congreso Nacional. La designación de tres de ellos corresponde a la Cámara de
Diputados y la designación de otros tres a la Cámara de Senadores, observando la composición
de cada Cámara. El Auditor General restante es designado por resolución conjunta de los
Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados y es el presidente del ente.

-Remoción: Los Auditores Generales pueden ser removidos en caso de inconducta grave o
manifiesto incumplimiento de sus deberes.
-Obligaciones: Presentar a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas un informe de
su actuación anualmente.

11. Defensoría del Pueblo

-Ámbito de Funcionamiento: Creada en el ámbito del Poder Legislativo. Procede de manera


independiente y autónoma, sin recibir instrucciones de otras instituciones.

-Designación de Autoridades: El Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso de la Nación por
un período de cinco años con una posible reelección.

-Competencias y funciones: Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y


otros derechos, garantías e intereses protegidos por las leyes y la Constitución Nacional, ante
hechos, actos u omisiones de la Administración Nacional.

-Obligaciones: La Defensoría está obligada a presentar ante ambas Cámaras un informe anual de
la labor realizada. Asimismo, debe comunicar el resultado de sus investigaciones al organismo o
funcionario implicado y a la AGN.

12. Consejo de la Magistratura

-Ámbito de Funcionamiento: Poder Judicial Nacional.

-Funcionarios: Compuesto por trece miembros, provenientes de la Corte Suprema de Justicia de


la Nación, del Poder Judicial de la Nación, del Congreso Nacional, abogados del Poder Ejecutivo
Nacional, un abogado profesor titular y una persona de reconocida trayectoria y/o científico.
-Competencias y funciones: (i) Realizar concursos públicos para cubrir los cargos de jueces en
todas las instancias inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y seleccionar a los
candidatos, (ii) Promover la remoción de los jueces de instancias inferiores a la Corte ante el
jurado de enjuiciamiento, (iii) Ejercer el poder disciplinario y reglamentario para la organización
judicial y (iv) Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto establecido para el Poder Judicial
de la Nación.

13. Jurado de Enjuiciamiento

-Ámbito de Funcionamiento: Poder Judicial Nacional.

-Funcionarios: Compuesto por nueve miembros, entre ellos, jueces, senadores, diputados y
abogados. Competencias y Funciones: Resolver la remoción de jueces de primera y segunda
instancia del Poder Judicial de la Nación.

14. Cámara Nacional Electoral

-Ámbito de Funcionamiento: Poder Judicial Nacional.

-Competencias y Funciones: Fiscalizar el cumplimiento de las leyes electorales en todo el territorio


nacional.

15. Contrataciones Públicas

-Publicidad de los Llamados a Licitación Pública: (i) Deben insertarse en el Boletín Oficial; (ii)
Deben publicarse avisos por dos días, coincidiendo con la publicación en el Boletín Oficial, en uno
de los periódicos de mayor circulación en el país; (iii) Deben enviarse comunicaciones a las
asociaciones que nuclean a los productores, fabricantes y comerciantes del rubro; (iv) Pueden
cursarse invitaciones a firmas que sean proveedoras habituales del organismo o que, por su
importancia, se considere conveniente que conozcan la convocatoria; (v) Son publicados en
páginas de Internet, tanto del gobierno como privadas.

Publicidad de Decisiones de Contratación:

· Las contrataciones cuyo monto excede la suma de $75.000 (Pesos Setenta y Cinco Mil), deben
ser publicadas por un día en el Boletín Oficial, una vez formalizadas.

· Todas las contrataciones, cualquiera sea su monto, se deberán difundir en el sitio de Internet de
la Oficina Nacional de Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía

· Revisión de decisiones: Se puede impugnar la adjudicación a los cinco días de notificarse a los
interesados.

16. Entes Reguladores

-Competencias y Funciones: Monitoreo de la prestación de servicios públicos privatizados: (i)


tutela de los usuarios, (ii) promoción de la competencia, (iii) defensa del mercado y las libertades
económicas de las personas vinculadas a la prestación de los servicios públicos y (iv) justicia y
razonabilidad de las tarifas. Designación y Remoción de Autoridades: por el Poder Ejecutivo
Nacional. En la práctica, cada ente posee un régimen diferente de selección y remoción de
directores.

17. Financiamiento de Partidos Políticos

Los partidos políticos reciben aportes privados y públicos.


-Aportes Privados: No se establecen limitaciones en cuanto al monto de las donaciones que
pueden recibir los partidos. Se enumeran los tipos de donaciones que son prohibidas, como las
provenientes de: personas o entidades anónimas, entidades autárquicas o descentralizadas,
nacionales o provinciales; empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación,
provincias o municipalidades; empresas que exploten juegos de azar; gobiernos o entidades
extranjeras; asociaciones sindicales patronales o profesionales y personas que se encontraren en
situación de subordinación administrativa o relación de dependencia, cuando hubieren sido
impuestas obligatoriamente por sus superiores jerárquicos o empleadores.
-Aportes Públicos: El Estado provee financiamiento a los partidos políticos para contribuir al
cumplimiento de sus fines institucionales, a través de aportes directos y franquicias, que se
encuentran contemplados en el Presupuesto Nacional. Publicidad del origen y destino de los
aportes: La Constitución Nacional determina que los partidos políticos deberán dar publicidad al
origen y destino de sus fondos y patrimonio. Asimismo, los estados anuales de las organizaciones
partidarias en el distrito y en el orden nacional deberán publicarse en el Boletín Oficial.

Organismos de Control Externo de los Partidos Políticos:

· Justicia Electoral Nacional: Resolución de conflictos y control patrimonial.

· Cámara Nacional Electoral y juzgados de distrito: Registro de información sobre partidos.

· Ministerio del Interior: Tiene facultad de fiscalizar el correcto uso de los aportes estatales.
Proyecto de Ley de Reforma Política: presentado por el Poder Ejecutivo en Octubre de 2000.
Objetivos: (i) Reformar el sistema de financiamiento de los partidos políticos, (ii) Fijar límites a los
gastos y a la duración de las campañas electorales, (iii) Realizar internas abiertas para la
selección del candidato a Presidente de la Nación, (iv) Crear un equipo de fiscales para lograr
transparencia política y (v) Modernizar los padrones electorales.

18. Leyes referentes a la Conducta de Funcionarios Públicos

-Los siguientes delitos son penados por la ley Argentina: Abuso o incompetencia, Administración
infiel, Cohecho, Tráfico de influencias, Ofrecimiento de dádivas, Sobornos transnacionales,
Admisión de dádivas, Malversación de caudales públicos, Negociaciones incompatibles con el
ejercicio de la función pública, Exacciones ilegales, Enriquecimiento ilícito de funcionarios y
empleados, Utilización de informaciones y datos reservados, Encubrimiento, Intimidación,
Conflicto de intereses, Nepotismo y Cronismo.

-Registros de obsequios: Los funcionarios públicos no pueden recibir regalos, obsequios o


donaciones de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus
funciones. En el caso que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática, deberán
registrarse e incorporarse al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción
social y educación o al patrimonio histórico-cultural. No obstante, no todos los organismos
públicos en la Argentina cuentan con registros de obsequios de sus funcionarios públicos.

-Los funcionarios públicos deben: (i) presentar una declaración jurada patrimonial integral al
asumir y cesar en sus cargos, (ii) declarar los cargos y funciones públicas y privadas ejercidas
durante el año anterior a la fecha de ingreso y los que desempeñe posteriormente. Asimismo, no
deben durante su empleo y hasta un año después de su egreso, efectuar o patrocinar para
terceros, trámites o gestiones administrativas, se encuentren o no directamente relacionados a su
cargo, ni celebrar contratos con la Administración Pública Nacional, cuando tengan vinculaciones
funcionales con la actividad que desempeñe o hubiera desempeñado.

19. Acceso a Información Pública

-En la Argentina se ha supuesto, que a los efectos del funcionamiento de las instituciones, sus
actos sean de conocimiento de todo el público, por el solo hecho de estar publicados en el Boletín
Oficial, el cual depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se publica diariamente y
en él aparece toda la legislación y los avisos oficiales, los cuales, una vez publicados, se
consideran comunicados y circulados por todo el territorio nacional. De este modo, se reputan
auténticos y obligatorios para todas las partes.

-No existen normas específicas que regulen el acceso de los ciudadanos o medios de
comunicación a documentos públicos. No obstante, en virtud del recurso de amparo, se podría
acceder a determinada información siempre que se encuentren presentes los requisitos para que
proceda dicho recurso.
Proyecto de Ley de Acceso a la Información: presentado en julio de 2000 por un Diputado
Nacional.

-Objetivos: Reglamentar el derecho de acceso a la información y la obligación de la administración


central y descentralizada de los poderes del Estado de hacer pública la información que obre en
su poder o bajo su control o que haya sido producida por o para dicha administración.

20. Mecanismos de control sobre decisiones de los órganos del Poder Ejecutivo

-Los particulares tienen la facultad de pedir la revisión de las decisiones emitidas por órganos del
Ejecutivo a través de recursos que intenten obtener del órgano emisor del acto, su superior
jerárquico u órgano que ejerce el control de tutela, la revocación, modificación o saneamiento del
acto impugnado. Los actos emitidos por el Ejecutivo deben poder sujetarse a un control jurídico
posterior suficiente, es decir debe existir una revisión de las acciones del Poder Ejecutivo por el
Poder Judicial.

21. Mecanismos para garantizar la independencia de los jueces

Para asegurar la independencia de los jueces y evitar que sus decisiones se vean influenciadas
por cuestiones políticas:

· Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación, no podrán ser
removidos de su cargo mientras dure su buena conducta.

· La remuneración fijada por la ley no podrá ser disminuida mientras dure su desempeño en la
función
judicial.

· La Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta su reglamento interior y nombra sus empleados.

· El Concejo de la Magistratura tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la


administración del Poder Judicial.

· Los jueces pertenecientes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación son designados por el
Presidente de la Nación con acuerdo del Senado, por voto de 2/3 (dos tercios) de los miembros
presentes con quórum y son removidos por juicio político acordado por dos tercios del Senado.

· El Presidente de la Nación, en ningún caso, podrá ejercer funciones judiciales.

22. Medios de Comunicación

-Prensa: Todos los habitantes Argentinos gozan del derecho de publicar sus ideas por prensa sin
censura previa. El Congreso Nacional no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta
o establezcan sobre ella jurisdicción federal. Sin embargo, no existen leyes o normas específicas
que regulen la prensa. Tampoco hay tribunales judiciales con facultades específicas para la
resolución de asuntos concernientes a la libertad de prensa.

-Otorgamiento de Licencias: Las licencias para la prestación del servicio de radiodifusión por
particulares son adjudicadas por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante concurso público,
substanciado por el Comité Federal de Radiodifusión. Asimismo, el Comité Federal de
Radiodifusión puede mediante adjudicaciones directas, otorgar licencias en el caso de los
servicios complementarios de radiodifusión.
-Propiedad de los Medios de Comunicación: No existe ninguna ley que regule la propiedad de los
medios de comunicación.

23. Elaboración del Presupuesto Nacional

-El Poder Ejecutivo Nacional debe presentar el proyecto de ley de presupuesto general a la
Cámara de Diputados de la Nación para su aprobación, antes del 15 de septiembre de cada año,
acompañando los objetivos propuestos y las explicaciones de la metodología utilizada para la
estimación de los recursos y gastos y toda otra información necesaria.

24. Iniciativa Legislativa Popular

Existen mecanismos legales para que los ciudadanos presenten proyectos de ley en la Cámara de
Diputados para su tratamiento en un período máximo de doce meses. Sin embargo, la práctica de
lobby no está regulada por ley en la Argentina.

UNIDAD 12

Organización del Poder Judicial de la Nación. Competencia de la Corte Suprema (originaria


y apelada). Recurso Extraordinario. Funciones.

Organización del Poder Judicial en la República Argentina

Administración de justicia

-El sistema de justicia de la República Argentina está compuesto por el Poder Judicial de la


Nación y el Poder Judicial de cada una de las provincias. Integran también el sistema de justicia
argentino el Ministerio Público Fiscal , el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la
Magistratura.

-La organización judicial responde al carácter federal del Estado Argentino. De este modo, existe
por un lado una Justicia Federal con competencia en todo el país que atiende en materia de
estupefacientes, contrabando, evasión fiscal, lavado de dinero, y otros delitos que afectan a la
renta y a la seguridad de la Nación. Por otro lado, cada una de las provincias argentinas cuenta
con una Justicia Provincial que entiende en el tratamiento de los delitos comunes (también
denominada justicia ordinaria), con sus propios órganos judiciales y legislación procesal.

Poder Judicial Nacional

Se encuentra conformado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la


Magistratura de la Nación, los Juzgados de Primera Instancia y las Cámaras de Apelaciones.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

-Es la instancia superior dentro del Poder Judicial y se encuentra compuesta por 5 miembros: un
presidente y 4 ministros.

-Entiende sobre los recursos extraordinarios en todos aquellos puntos regidos por la Constitución
y las leyes de la Nación, y posee competencia en forma originaria y exclusiva en todos los asuntos
que conciernen a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia
fuese parte. Tiene a su cargo, conjuntamente con el Consejo de la Magistratura, la administración
del Poder Judicial.

Consejo de la Magistratura

-Tiene a su cargo "… la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial" pero
no ejerce funciones del Poder judicial. (Art. 114 CN). Es un órgano colegiado, representativo de
diversos sectores del poder público, entre cuyas funciones se cuentan:
1. Selección de magistrados.

2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los


tribunales inferiores.

3. Administrar los recursos judiciales. Nombra al Administrador General del Poder Judicial.

4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.

5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados.

6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean
necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de
justicia.

Fueros

-Dentro del Poder Judicial de la Nación se encuentran distintos fueros, los cuales funcionan
separadamente unos de otros.

-Están dados, en general, en razón de la materia. Así tenemos fuero civil, fuero comercial, fuero
penal, fuero laboral, contencioso-administrativo federal, etc.

-Dentro de cada fuero actúan los Juzgados de Primera Instancia y las Cámaras de Apelaciones.


Estas Cámaras son Tribunales que revisan lo actuado en Primera Instancia, se dividen en "Salas"
y son tribunales pluripersonales.

Ministerio Público

-Se trata de un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene
por función, de acuerdo al art.120 C.N., promover la actuación de la justicia en defensa de la
legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades
de la Nación. Es un órgano bicéfalo constituido por el Ministerio Público Fiscal (nuclea y coordina
la acción de los Fiscales) y por el Ministerio Público de la Defensa (nuclea y coordina la acción la
de los Defensores Públicos Oficiales).

Ministerio Público de la Defensa

Representación y defensa de pobres y ausentes, proveyéndoles defensa pública y asistencia legal


requerida, no sólo a las personas de bajos ingresos, sino también a aquellas que se niegan a
tener un abogado particular. El Gobierno Federal tiene la obligación de garantizar el derecho de
defensa en juicio.

Ministerio Público Fiscal

-Tiene como función actuar ante los jueces durante todo el procedimiento judicial, planteando
acciones pertinentes y los recursos. En materia penal, les corresponde instar la acción penal
pública.

Puede observarse que el sistema judicial de nuestro país está claramente integrado por el Poder
Judicial y organismos del Poder legislativo y del Poder Ejecutivo.

El principio republicano impide que el conocimiento de causas y aplicación de sanciones pueda


ser ejercido por otro poder que el Judicial. Sin embargo, impone que los restantes poderes
coadyuven en el cumplimiento de las leyes y en el goce de los derechos constitucionales.

Jurisdicción y Competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

a) Originaria y exclusiva (art. 116).


Las causas y asuntos que globalmente corresponden a la jurisdicción federal se encuentran
enunciadas en el art. 116 de la C.N., sin dividir instancias ni competencias, es en lo estableciendo
en el art. 117 donde especifica que en esos casos la C .S. J. ejercerá su jurisdicción por apelación
según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso, pero la ejercerá originaria y
exclusivamente en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules.

De ello surge que se prevén dos clases de instancias para la corte:

a) La originaria y exclusiva, en la que conoce como tribunal de instancia única;

b) La apelada, en la que conoce causas que le llegan de un tribunal inferior, sea federal, local, o
tribunales ajenos al PJ como por ejemplo los militares y los administrativos.

En los casos de jurisdicción federal según art. 116, la Corte tendrá competencia por apelación
según lo que establezca el Congreso aumentándola o restringiéndola. Pero entre esos casos hay
dos en los cuales la Corte ejercerá competencia a título originario y exclusivo: “En los asuntos
concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los pleitos en los que alguna
provincia fuese parte.”

Pero la competencia originaria , según Sagüés, T2, 129, tiene dos fuentes: La anteriormente
citada, art. 117 de la CN, y las provenientes del derecho subconstitucional como:

Cuestiones de competencia suscitadas entre jueces que no tengan un superior común que las
resuelva, según el artículo 24, inciso 7, decreto 1285/58 ("Pedernera").

Conflicto de Poderes Federales ("Moreno", Fallos 246:237; "Ainza", Fallos 247:436).

Privación de Justicia, cuando el afectado se encuentra ante al imposibilidad de recurrir a un


tribunal competente o cuando la decisión judicial se aplaza en forma irrazonable o indefinida o
cuando no se dan las condiciones para que los jueces ejerzan su imperio jurisdiccional de manera
eficaz y concreta ("Recchia de Schedan", Fallos 305:504; "Pérez de Smith", Fallos 297:338).

Ejercicio de poderes implícitos, "para salvaguardar el libre ejercicio y la eficiencia de la función


específica que atribuye la Constitución a los jueces" ("Berrueta", JA 1979-II-40).

Originaria y exclusiva significa: BC T3, 505/6

1 - que dentro de la jurisdicción federal únicamente la Corte en esas causas actuará con
competencia originaria, y esto significa que entiende como tribunal de única instancia, en donde
no hay lugar para la apelación, es primera (inicio) y última (final) instancia. Su competencia es
exclusiva ya que ningún otro tribunal puede entender en la causa (ni federal ni provincial) y se
excluye también toda causa que no se encuentre entre las mencionadas.

2- que por orden de la C.N., el Congreso no puede ampliar ni restringir esa competencia (ya sea
añadiendo otras causas o retaceando las enumeradas, sin embargo esto se hizo).

3- que la competencia es improrrogable (no puede cambiarse) por las partes.

Estamos ante competencia en razón de las personas. Esto es importante ya que la jurisdicción
originaria y exclusiva jamás podrá depender de la materia de la causa, sino únicamente de las
personas a las que la causa interesa.

Pero la jurisprudencia de la corte no ha respetado a algunos de estos principios como la materia


de la causa, o la improrrogabilidad.

b - Apelada:

-La competencia por apelación, que puede serordinaria y extraordinaria, es regulada


discrecionalmente por parte del Congreso, reglando los medios impugnativos contra las
sentencias de:
-los tribunales federales inferiores a la Corte Suprema,

-o de los fallos últimos dictados por las provincias, recurribles ante la justicia nacional cuando
aparezcan las causales del art. 116 de la CN.

La apelación: Es la posibilidad que tiene un tribunal de revisar una resolución anterior,


dictada por un Juez o tribunal de inferior jerarquía, donde se discuten todos los aspectos,
hechos, pruebas, derecho procesal, común, de fondo.

-La apelación ordinaria que atiende la CSJN es la posibilidad de revisar sentencias definitivas de


las Cámara nacionales o federales de apelación, en algunos casos y condiciones señalados por
las leyes de procedimiento y especiales del Congreso.

Lo contempla el art. 24, inc. 6º, del decreto ley 1285/58, que disciplina la apelación ordinaria
contra las sentencias definitivas de las Cámaras nacionales de apelaciones, cuando la Nación es
parte y lo debatido supera cierto monto por pagos, juicios ejecutivos, cheques; extradición de
criminales reclamados por países extranjeros; apresamientos o embargos marítimos en tiempos
de guerra; etc.

La apelación extraordinaria es la posibilidad que tiene la CSJN de revisar sentencias definitivas


no solo de órganos nacionales sino también de órganos locales. Se daría por medio del “recurso
extraordinario” dispuesto por el art. 14 de la ley 48 y por los supuestos especiales derivados de la
jurisdicción discrecional que posee la CSJN debido a sus poderes implícitos (Sentencia Arbitraria,
Gravedad Constitucional, Writ of Certiorari, Per Saltum). La CSJN conoce igualmente en el
recurso “directo” o “de hecho” por apelación extraordinaria denegada (art. 24. inc. 4, decreto ley
1285/58)

Diferencia entre la competencia originaria y la apelada: ampliación.

La competencia originaria es inalterable (por ser establecida por la CN)

La competencia apelada no es inalterable, ya que el Congreso puede modificarla por vía directa
o indirecta. Depende de las leyes que razonablemente la reglamenten, pero la potestad legislativa
está limitada al art. 11 6 y no alcanza al art. 117.

Intervención de la Corte como órgano supremo del Poder Judicial y para asegurar el
servicio de la justicia.

La C. S. J. N. es la cabeza de! Poder Judicial y como tal es el principal responsable del servicio de
justicia que los jueces y tribunales deben cumplir para que sean efectivos los fines del Estado.

Para resolver los impedimentos al servicio de justicia la C. S. J. N. debe resolver tres casos:

1- cuestiones de competencia planteadas entre los jueces y tribunales que carecen de un órgano
superior jerárquico común para decidirlas.

2- Debe encarar conflictos entre esos jueces y tribunales que no son formales contiendas de
competencia. Por ejemplo, el cumplimiento de exhortos.

3- Decir sobre el juez competente en los casos en que su intervención sea indispensable para
evitar una efectiva privación de justicia.

El adecuado y eficaz servicio de justicia que puede verse afectado por causas ajenas a las
funciones específicas de los magistrados, como ocurre cuando no se le proporcionan los medios
para que pueda ejercer su función.

Recurso Extraordinario Federal

-Es la vía procesal por la cual se puede elevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación todo
caso en que haya recaído una sentencia definitiva, emanada de cualquier superior tribunal de la
causa en el país, a fin de plantear ante ella cuestiones de derecho federal (constitucional o
infraconstitucional), la doctrina de la supremacía de la Constitución y el ordenamiento jurídico
federal. Es el medio técnico y procesal de llevar a plena efectividad, en cada caso concreto, la
doctrina de la supremacía de la Constitución y el ordenamiento jurídico federal consagrados en el
art. 31 de la C.N.

- Por Ejemplo: inconstitucionalidad de normas, interpretación de leyes federales como las de


ciudadanía, impuestos, convertibilidad y desregulación.

-1863 la ley 48 instituyó el recurso extraordinario Federal. Desde su origen se erigió en un resorte,
en un eje fundamental del Estado Federal. Según la norma de estado federal coexisten las
autoridades nacionales y federales y las autoridades provinciales. En cada palmo del territorio
nacional tienen vigencia normas emanadas de esos dos órdenes diferentes: El nacional y el
provincial.

-La completitud, el todo del ordenamiento jurídico está regido por la Constitución nacional, la que
discrimina la órbita de dichos poderes evitando, pese a dicha superposición espacial, todo
razonamiento o conflicto.

-El remedio federal requiere que si alguien encuentra, en el caso concreto, desconocido un
derecho que surge del ordenamiento federal, pueda llevar el punto que desconoce dicho derecho
a un pronunciamiento de una autoridad federal que lo salvaguarde. El recurso extraordinario
Federal cumple esta misión y la autoridad federal a la cual se somete la decisión del caso es nada
menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esquema de la Competencias de la Corte Suprema

Competencia originaria

*Asuntos referidos a ministros plenipotenciarios, cónsules extranjeros o embajadores.

*Cuando una provincia fuese parte en una causa con:

-otra provincia

-vecinos de otra provincia

-ciudadano extranjero Estado extranjero

De esta manera no se incluirían dentro de la competencia originaria de la CSJN los asuntos donde
las provincias litigaren con:

- sus propios vecinos (deberá, en el caso, ser radicado en los tribunales federales de primera
instancia).

- el Estado Federal (también se deberá someter el asunto a la justicia federal).

Competencia apelada (ordinaria o extraordinaria)

Ejercerá la CSJN la competencia apelada (Por apelación ordinaria o apelación extraordinaria)


respecto a todos los puntos y casos estipulados en el art. 116, que caen en la esfera de la justicia
federal (puntos tratados en la CN, en tratados internacionales, en leyes emanadas del Congreso,
etc), a excepción de dos situaciones donde habrá competencia originaria y exclusiva:

Competencia originaria y exclusiva de la CSJN:

-Regulación y juzgamiento sobre embajadores, ministros plenipotenciarios y cónsules extranjeros

-Cuando fuese parte una provincia (salvo los supuestos de excepción en estos casos enumerados
en este mismo cuadro).
Competencia Ordinaria : En todas aquellas cuestiones de índole federal que haya recibido
sentencia por tribunales federales, sin haberse agotado todas las vías.

Competencia Extraordinaria : Cuestiones que hayan sido resueltas por tribunales federales o
tribunales provinciales, siempre y cuando se hayan agotado las vías (recurso extraordinario).

· El recurso extraordinario NO ES el único medio para llegar a la CSJN por problemas de


constitucionalidad porque también están la vía directa (la acción declarativa de constitucionalidad,
prevista en el Código Procesal Nacional, art 280), también el Amparo, la Acción
Autosatisfactiva, etc.

El recurso extraordinario tiene causales en la ley 48, art 14, incisos 1 y 2 (que se refieren a
conflictos) y el inc 3 ( que se refiere a problemas de interpretación) pero no se agotan con estos
incisos porque también existen causales pretorianas que son la Sentencia Arbitraria, la Gravedad
institucional, la del Writ of Certiorari, la del Per Saltum (que ahora la CSJN actual resolvió no
aceptarlo más porque carece de una ley que lo habilite).

UNIDAD 13

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Es aquella rama del derecho público que establece las normas procesales orgánicas y funcionales
necesarias para dar eficacia real a la normativa constitucional, cuando surja un conflicto entre un
acto de la autoridad o de un particular y sus disposiciones.

· Comprende la organización y atribuciones de los Tribunales Constitucionales y la forma en que


éstos ejercen su jurisdicción al resolver conflictos constitucionales por medio del proceso y con
efectos permanentes.

· «es principalmente, el derecho de la jurisdicción constitucional, y tiene dos áreas claves:


la magistratura constitucional y los procesos constitucionales». todas las declaraciones
constitucionales son fútiles si no existen remedios jurídicos procesales que aseguren su
funcionamiento real.

· Le corresponde la función de aportar al sistema jurídico nacional, los elementos orgánicos y


funcionales necesarios y apropiados para que un conflicto constitucional pueda ser decidido por
medio de una decisión jurisdiccional, lográndose así la plena vigencia de la Supremacía
Constitucional.

· Busca proporcionar al país normas eficaces para la protección jurisdiccional de su Constitución.

El Derecho Procesal Constitucional comprende el desarrollo de las siguientes áreas temáticas:

a) El conflicto constitucional y sus formas de solución;

b) El Derecho Procesal Constitucional orgánico, y

c) El Derecho Procesal Constitucional funcional.

· Pertenecen al Derecho Procesal Constitucional trascendentes: la supremacía constitucional; la


Justicia Constitucional; los sistemas de control de constitucionalidad de las leyes, decretos y otros
actos públicos; y, el amparo efectivo de las garantías que la Constitución asegura a las personas.

I. EL HABEAS CORPUS Procede contra los excesos de la autoridad y los abusos de los


particulares. Es una garantía que se utiliza para localizar a una persona desaparecida; para
salvaguardar los derechos de una persona que padece tormentos, o para el caso de una persona
que tema perder su libertad.

a)HC correctivo: Persona detenida que denuncia maltrato policial. Solicita cambio de


establecimiento.
b) HC preventivo: persona que teme por su integridad física en base a amenazas comprobables.

c) HC liberatorio: Persona desaparecida: familiares y amigos del ausente, interpone la acción para
averiguar su paradero.

II. LA ACCIÓN DE AMPARO Surge como una creación pretoriana de la Corte Suprema en los
casos Ángel Siri (1956) y Samuel Kott (1958). Actualmente art. 43 de la CN.

Su finalidad es proteger a los habitantes de la Nación, de cualquiera acción, omisión o lesión,


proveniente de autoridad pública o de particulares, que lesione restrinja u altere derechos
constitucionales.

III- HABEAS DATA Es una garantía constitucional o legal que tiene cualquier persona que figura
en un registro o banco de datos, de acceder a tal registro para conocer qué información existe
sobre su persona, y de solicitar la corrección de esa información si le causara algún perjuicio.

Tiene por finalidad dar a las personas el derecho a recurrir a los tribunales para que se obligue a
actuar de acuerdo a derecho, a toda autoridad, funcionario o persona que por acción u omisión,
amenaza o vulnera cualquiera de los siguientes derechos:

-El de solicitar sin expresión de causa, la información que se requiera y a recibirla de cualquier
entidad pública en el plazo legal y con el costo que suponga el pedido.

-El de que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren
informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.

-El de que no se afecte los derechos al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y
familiar, así como los derechos a la voz y a la imagen propia.

Procedimiento ante la Comisiòn y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Procedimiento ante la Comisiòn

Es un organismo que cumple funciones administrativas tendientes a fiscalizar el cumplimiento de


las obligaciones asumidas por los Estados partes que suscribieron la Convención Americana y
reconocieron su competencia.

Para el caso de que la Comision no puede solucionar la denuncia, eleva el caso ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, para que la misma resuelva el conflicto.

Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte cumple una función judicial, dicta sentencia relativa al incumplimiento denunciado contra
los Estados partes que suscribieron la Convención

Solo pueden acudir ante ella, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los Estados
partes, que hayan reconocido su competencia.

Sus fallos son de cumplimiento obligatorio.

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