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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIVADO PATRIMONIAL
BLOQUE DE DERECHO CIVIL
Primero de Grado en Gestión de PYMES

LECCIÓN 1 Universidad de Salamanca - Curso 2021-2022


Profesor Ramón García Gómez

SISTEMÁTICA
DEL DERECHO CIVIL

1
GUIÓN DE LA LECCIÓN 1

 1.- CONCEPTO DEL DERECHO CIVIL


 2.- EL DERECHO CIVIL COMO DERECHO PRIVADO
GENERAL
 3.- DERECHO CIVIL ESTATAL Y DERECHOS CIVILES
AUTONÓMICOS
 4.- EL PATRIMONIO
 5.- COSAS Y BIENES PATRIMONIALES
 6.- FRUTOS, GASTOS Y MEJORAS
 7.- EFECTOS PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO: EL
RÉGIMEN ECONÓMICO

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1.- CONCEPTO DE DERECHO CIVIL

 A.- INTRODUCCIÓN

 El Derecho es un conjunto de normas de conducta cuya finalidad es regular la convivencia


pacífica y resolver los conflictos de intereses.
 Las normas que regulan la convivencia y resuelven los conflictos se llaman normas
jurídicas.
 La suma total de las normas jurídicas forma el Ordenamiento Jurídico que se divide en
varios sectores (Derecho Civil, Mercantil, Laboral, Penal, Administrativo…).

 El Derecho Civil, como sector del ordenamiento jurídico, regula las relaciones entre los
particulares, atendiendo fundamentalmente a sus intereses privados.
 Se centra en la regulación de la persona.
 Determina los llamados “derechos de la personalidad” que corresponden a toda persona
como tal (honor, intimidad, nombre, propia imagen…)
 Regula la situación de la persona y sus relaciones en el seno de una familia.
 Determina la condición de la persona como titular de un patrimonio.

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1.- CONCEPTO DE DERECHO CIVIL

 B.- CONTENIDO MATERIAL Y PLAN DEL DERECHO CIVIL

 El Derecho Civil comprende la regulación de cinco grandes materias:

 DERECHO DE PERSONAS: materias generales y derechos de la personalidad física y


jurídica.

 DERECHO DE OBLIGACIONES Y DE CONTRATOS: donde se establecen las reglas


generales de las obligaciones y de la responsabilidad civil o responsabilidad extracontractual,
así como el estudio de las diversas figuras contractuales.

 DERECHO DE BIENES: donde se estudian la propiedad, la posesión y los diversos


derechos reales (derecho que tiene una persona sobre una cosa en virtud de una determinada
relación jurídica), así como la publicidad proporcionada respecto de los bienes inmuebles por
el Registro de la Propiedad.

 DERECHO DE FAMILIA: que estudia el matrimonio (y relaciones extramatrimoniales); los


derechos de los progenitores con sus hijos, el régimen económico del matrimonio y crisis
matrimoniales (separación, divorcio, nulidad).

 DERECHO DE SUCESIONES: que estudia la herencia y los modos de suceder (testamento,


legítimas, reservas y sucesión intestada).

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1.- CONCEPTO DE DERECHO CIVIL

 C.- EL DERECHO CIVIL COMO DERECHO DE LA PERSONA


 El Derecho Civil es el derecho de la persona que se desenvuelve a través de la familia,
sirviéndose de un patrimonio y asegurando su continuidad por medio de la herencia. El
núcleo central del Derecho Civil es la persona en sí misma, considerada en su dimensión familiar y
en sus relaciones patrimoniales POR TRES RAZONES:
 REGULA LA PERSONA EN SÍ MISMA, en cuanto sujeto de derecho, sin tener en cuenta
otros atributos, características o situaciones sociales. De modo que:
 Todo ser humano es persona desde que nace, por lo que, desde ese momento es sujeto
o titular de derechos y deberes (art. 29 CC).
 La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez
producido el entero desprendimiento del seno materno (art. 30 CC).
 La personalidad se extingue por la muerte (art. 32 CC).
 REGULA LA FAMILIA EN CUANTO GRUPO HUMANO necesitado de una regulación
que encuadre los derechos y deberes recíprocos entre sus miembros y de éstos con el resto de
la comunidad.
 REGULA EL PATRIMONIO, en cuanto concepto referido al conjunto de bienes, derechos
y obligaciones de cualquier persona con capacidad para adquirir y transmitir bienes.
 Aquí se engloban los instrumentos de intercambio económico (los contratos) y los de
transmisión sucesoria, así como las categorías de bienes que pueden ser objeto de
tráfico, el poder que pueden ostentar sobre dichos bienes, su circulación y las reglas de
transmisión.
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1.- CONCEPTO DE DERECHO CIVIL

 D.- EL DERECHO CIVIL COMO DERECHO DEL PATRIMONIO


 Corresponde al Derecho Civil la regulación del denominado patrimonio de la persona. Ello
supone determinar dos grandes capacidades del ser humano:
 Desde el nacimiento, toda persona tiene CAPACIDAD JURÍDICA, es decir, posee
aptitud plena para ser titular de bienes y de obligaciones. Es decir, la persona siempre es
sujeto del derecho.
 Sin embargo, para poder disponer de los bienes y celebrar contratos (por ejemplo,
vender una finca), se precisa de CAPACIDAD DE OBRAR
 La capacidad de obrar se adquiere plenamente con la mayoría de edad (18 años;
arts. 12 CE y 240 CC). Hasta entonces, los progenitores (o sus tutores, en su defecto)
serán sus representantes legales (art. 154 CC). No obstante, los menores de edad
sometidos a patria potestad o tutela poseen una capacidad restringida (art. 1263 CC) y
los menores emancipados una capacidad limitada (art. 247 CC).

 La parte del Derecho Civil que regula el patrimonio se denomina “Derecho Patrimonial”
 Determina en qué consiste el patrimonio y las formas o modos en que pueden adquirirse
o transmitirse los bienes. Por tales normas, el patrimonio es el conjunto de bienes,
derechos y obligaciones que posee toda persona.
 En consecuencia, regulan las relaciones de la persona con contenido patrimonial
(ejemplo, si una persona es dueño de una finca, se determina cómo puede venderla,
arrendarla, o cómo ser acreedor o pagar una deuda). Y ha de estar en conformidad
con el orden público económico que expresa la Constitución Española.
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2.- EL DERECHO CIVIL COMO DERECHO
PRIVADO GENERAL
 A.- CONSIDERACIÓN PREVIA
 El origen de esta distinción se encuentra en el Derecho Romano, para el cual el ius civile era
el derecho del ciudadano, frente ius gentium que era el derecho del no ciudadano (peregrino).
 Comprendía todo el sistema jurídico y por lo tanto recogía normas de Derecho Privado como
de Derecho Público, si bien estas últimas eran cuantitativamente escasas.

 A partir de la recepción del Corpus Iuris Civilis de Justiniano, el Derecho Civil se estudia en
su exclusiva concepción de Derecho Privado.
 En un principio, como sinónimo de Derecho Privado Romano, en contraposición a los
Derechos de los diversos reinos existentes.
 Avanzada la Edad Moderna y hasta el siglo XIX, el Derecho Civil se convierte en Derecho
Privado General de cada Nación, ya tuviese ésta Derecho de origen romano o regio.

 Hoy día, todo el Derecho civil es Derecho Privado, pero no todo el Derecho Privado es
Derecho Civil, sino únicamente es Derecho Privado General o Común.
 Es decir, el Derecho Civil regula las materias privadas para las que no hay dictadas normas o
disposiciones particulares constitutivas de otros derechos privados especiales.
 Actualmente deben considerarse Derechos privados especiales:
 El Derecho mercantil
 En menor medida, la parte no pública del Derecho del Trabajo.
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2.- EL DERECHO CIVIL COMO DERECHO
PRIVADO GENERAL
 B.- DISTINCIÓN ENTRE DERECHO PRIVADO Y DERECHO
PÚBLICO (I)
 El DERECHO PRIVADO es el conjunto de normas que afectan al ámbito de la libertad
individual o de los intereses particulares de las personas.
 Suele estar dotado de normas de carácter dispositivo, de modo que las personas pueden
determinar un contenido distinto del establecido en ellas. Por ejemplo: la ley permite al
propietario de una finca el poder venderla, pero puede decidir no hacerlo, sin que se derive de ello
una sanción o una pena.
 El Derecho Privado es sinónimo de libertad del individuo y, por ello, el Derecho Civil es el
Derecho Privado General y el Derecho Mercantil el Derecho Privado Especial
 Por ello, es función del Derecho Civil servir como supletorio de otras ramas del Derecho, en
el caso de éstas carezcan de normas concretas para resolver un conflicto (art. 4. 3º CC).

 El DERECHO PÚBLICO, en cambio, es el conjunto de normas que afecta al ámbito de la


autoridad del Estado o de las Administraciones Públicas.
 Suele estar dotado de normas de carácter imperativo, de modo que se trata de normas de
obligado cumplimiento: las personas deben cumplirlas, bajo pena de ser sancionadas si no lo
hacen. Por ejemplo: pagar los impuestos.
 El Derecho Público se identifica con el ejercicio de la autoridad soberana del Estado y de las
Administraciones Públicas, caso del Derecho Penal o del Derecho Tributario.

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2.- EL DERECHO CIVIL COMO DERECHO
PRIVADO GENERAL
 C.- DISTINCIÓN ENTRE DERECHO PRIVADO Y DERECHO
PÚBLICO (II)

 EN EL DERECHO PRIVADO EXISTE LA DENOMINADA AUTONOMÍA PRIVADA


 Se trata de la capacidad de la persona para determinar su propia esfera de actuación y de regular
sus propios intereses. Este concepto no se encuentra en el Derecho Público. De este modo, la
persona puede decidir qué contratos celebrar y cuáles no o qué responsabilidad asumir, etc.

 EN EL DERECHO PÚBLICO EXISTE UNA HETERONOMÍA PÚBLICA


 La razón es que el Derecho Público se caracterizada por la presencia de sujetos revestidos de
soberanía, que supone una imposición coactiva de normas sobre las personas. Este privilegio es el
que goza el Estado, las Administraciones Públicas y los Entes Públicos.

 De este modo, el Derecho Público regula todas las relaciones entre el Estado (y las Administraciones
Públicas) y los particulares, así como las relaciones entre las mismas Administraciones Públicas.
 En cambio, el Derecho Privado se encargaría de las relaciones entre los particulares sin la
intervención del Estado ni de las Administraciones Públicas.
 Ahora bien, a veces el Estado puede actuar como si fuera un particular (por ejemplo, un
Ayuntamiento que decide comprar un solar a un particular). Para salvar este problema, son
relaciones de Derecho Público todas aquellas entre el Estado y los particulares siempre y cuando
el Estado actúe investido de soberanía y en situación de preeminencia sobre la persona.

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2.- EL DERECHO CIVIL COMO DERECHO
PRIVADO GENERAL
 D.- EL DERECHO CIVIL COMO DERECHO SUPLETORIO

 Por ello, entre el Derecho civil y el resto de sectores del ordenamiento jurídico existe una
relación peculiar.
 Es decir, en el Derecho Civil se contienen normas aplicables de manera general a todas las
materias jurídicas, sean públicas o privadas.
 Por esta razón, el Derecho Civil es Derecho Supletorio.
 Lo establece el art. 4. 3 CC, al decir que las disposiciones (del Código Civil) son supletorias
de otras leyes.
 Se dice que un derecho es supletorio cuando falta otra norma más específica que debe regir
por razón de la materia.
 Por ejemplo…¿Cuál es la edad mínima para celebrar un arrendamiento de viviendam si la
Ley de Arrendamientos Urbanos no dice nada? En ese caso, se aplica supletoriamente el
art. 240 CC que establece en 18 años la capacidad para contratar ó, en su caso, el art.
1263 CC sobre contratos celebrados por determinados menores de edad.
 De este modo, el Derecho Civil se convierte en supletorio de los demás cuerpos legales que
contienen normas de Derecho Privado (como el Código de Comercio).
 Pero también de textos y cuerpos legales que contengan normas de Derecho Público.

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2.- EL DERECHO CIVIL COMO DERECHO
PRIVADO GENERAL
 E.- EL CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL

 ESTRUCTURA. Entró en vigor en 1889 y consta de cuatro libros precedidos por un Título
preliminar. Los libros se dividen en títulos, capítulos, secciones y artículos hasta un total de 1976.
 El título preliminar trata de «De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia». El libro I,
«De las personas»; el II «De los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones»; el III «De
los diferentes modos de adquirir la propiedad» y el IV «De las obligaciones y contratos».
 Reconoce el derecho de propiedad como básico (art. 348), así como la libertad contractual
(art. 1255) y la libertad de comercio (art. 785) y su último artículo, el 1976, contiene una
disposición derogatoria del Derecho anterior.
 Establece que las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación se extenderá
siempre a todo aquello que en la ley nueva sea incompatible con la anterior (art. 2 CC).

 CONTENIDO. Regula las instituciones fundamentales que forman el Derecho civil, aunque
ni todo lo que contiene es Derecho civil, ni todo el Derecho civil se contiene en él, puesto que
hay materia civil regulada en leyes especiales y por otra parte trata materias que pertenecen a
ramas jurídicas distintas.
 Tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, hubo de adaptarse a los nuevos principios
establecidos en ella y se ha modificado de forma constante (la última en diciembre de 2021).
 En la actualidad, existen tendencias conducentes a una “recodificación” de la mano del
UNIDROIT y proyectos de unificación del Derecho Privado Europeo.

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3.- DERECHO CIVIL ESTATAL Y DERECHOS
CIVILES AUTONÓMICOS
 A.- DIVERSOS DERECHOS CIVILES EN ESPAÑA
 Una de las bases del concepto tradicional de Código es que fuera un texto nacional que recogiera
todo el Derecho vigente aplicable a todo el territorio del Estado y a todos sus ciudadanos. Ello
suponía que debían derogarse los derechos territoriales preexistentes.
 Este es el principio que siguió el Código Civil de Francia de 1804.
 Sin embargo, en España no se aplicó, pues el Código Civil de 1889 y la Constitución de 1978
respetaron los derechos territoriales preexistentes. Lo cual no quiere decir que no exista un sustrato
común, pues existen normas civiles aplicables a todo el territorio español (caso de la Ley
Hipotecaria o la de Registro Civil).

 Las razones son de carácter histórico y proceden de la Edad Media. En el siglo XIX, se
mantenían, además del Derecho civil castellano, varias regulaciones civiles en diversos territorios:
 Aragón.
 Navarra.
 Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
 Cataluña.
 Vizcaya, pero sólo en la denominada “Tierra Llana”, es decir, excepto en las villas, como Bilbao
y en las ciudades, como Orduña.
 Álava, pero únicamente en dos áreas: la Tierra de Ayala (sujeta a un Derecho Civil propio) y las
Tierras de Llodio y Aramayona (sujetas al Derecho Civil de Vizcaya).

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3.- DERECHO CIVIL ESTATAL Y DERECHOS
CIVILES AUTONÓMICOS
 B.- SITUACIÓN TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO
El Código Civil entró en vigor en 1889.
Pero resultó aplicable, en su totalidad, a la mayor
parte de España, es decir, a las regiones de Derecho
Civil Común. Pero sólo fue aplicable, parcialmente, y
para determinadas materias, a los territorios de Derecho
Civil Especial o Foral.
El Código no derogó los derechos civiles
territoriales, sino que permitió su mantenimiento.
Es el caso de Navarra, Aragón, Cataluña, Mallorca,
Vizcaya, Ayala, Llodio y Aramayona (Álava) y, desde
1910, Galicia. A ello se unieron los territorios del Fuero
del Baylio en Badajoz y Ceuta por decisión del Tribunal
Supremo.
El Código resultó supletorio de los derechos civiles
MAPA DE LOS TERRITORIOS DE DERECHO territoriales o forales.
FORAL (O DE DERECHO CIVIL ESPECIAL) Es decir, podía aplicarse en los territorios de Derecho
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX Foral en defecto de norma en caso concreto.
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3.- DERECHO CIVIL ESTATAL Y DERECHOS
CIVILES AUTONÓMICOS
 C.- LA CONSTITUCIÓN Y LOS DERECHOS ESPECIALES (I)
 La promulgación de la Constitución produjo un cambio en la concepción de los Derechos forales.
 Así lo establece el art. 149. 1º. 8, que dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la
legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades
Autónomas de los derechos civiles forales o especiales, allí donde existan.
 La CE reconoce la pluralidad normativa, al permitir a las Comunidades Autónomas donde
existiesen derechos forales o especiales su conservación, modificación y desarrollo. Es decir, les
permite crear nuevas normas a través de sus Parlamentos o Asambleas Autonómicas.
 Sin embargo, esta situación se sujeta a tres reglas de DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL:
 REGLA GENERAL: El Estado tiene competencias en legislación civil.
 REGLA ESPECIAL: Ciertas Comunidades Autónomas tienen competencias en materia de
Derecho civil propio para su conservación, modificación y desarrollo.
 REGLA EXCEPCIONAL: El Estado se reserva "en todo caso", incluso en esas Comunidades
Autónomas con Derecho Civil propio, determinadas materias que le son exclusivas siempre:
 Normas del Título preliminar del Código Civil, incluyendo las normas sobre nacionalidad.
 Las formas de celebración del matrimonio, pero no las del régimen económico.
 La ordenación de los Registros e instituciones públicas, como el Registro Civil.
 Las bases de las obligaciones contractuales, como los efectos de los contratos.
 Las normas para resolver conflictos de leyes y la determinación de las fuentes del Derecho.
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3.- DERECHO CIVIL ESTATAL Y DERECHOS
CIVILES AUTONÓMICOS
 D.- LA CONSTITUCIÓN Y LOS DERECHOS ESPECIALES (II)
El texto final del artículo 149. 1º 8 CE planteaba un
problema. La visión tradicional partía de que sólo era
aplicable a Cataluña, Aragón, Navarra, Baleares, Galicia y
País Vasco (CCAA con derecho civil especial escrito),
en tanto que el resto eran CCAA de Derecho civil común.

El Tribunal Constitucional consideró, desde 1992, que la


regla podía extenderse a aquéllas CCAA que
demostrasen poseer un derecho civil no escrito o
consuetudinario anterior a 1978 que estuviese en vigor.
El Parlamento de Valencia había promulgado en 1985,
una ley sobre arrendamientos históricos, entendiendo el
TC que poseía derecho civil consuetudinario propio en
vigor y que podía poner por escrito para su
conservación.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Con ello, en 2007 Valencia promulgó una Ley de
CON DERECHO CIVIL ESPECIAL Régimen Económico Matrimonial y en 2013, una Ley de
Contratos y otras Relaciones Jurídicas.
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3.- DERECHO CIVIL ESTATAL Y DERECHOS
CIVILES AUTONÓMICOS
 E.- LA CONSTITUCIÓN Y LOS DERECHOS ESPECIALES (III)
 La Sentencia del TC de 1992 (y otras posteriores) dieron lugar a dos consecuencias:
 UNA EXPANSIÓN ENORME DEL DERECHO CIVIL AUTONÓMICO.
 De un lado, las CCAA que no poseían derecho escrito se atribuyeron competencias
asumiendo la posibilidad de desarrollar cierto tipo de normas de derecho consuetudinario
(Valencia, Extremadura, Asturias, Murcia y Canarias).
 De otro, las CCAA que sí poseían derecho escrito han modificado profundamente sus
antiguas compilaciones y desarrollado su derecho. En unos casos, por medio de Códigos
Civiles (Cataluña, Aragón) y en otro, transformando sus leyes previas.
 LA NECESIDAD DE ESTABLECER UN CRITERIO DE LÍMITES
CONSTITUCIONALES.
 La STC 82/2016, de 28 de abril declaró inconstitucional la Ley de Régimen Económico
Matrimonial Valenciano, y determinó que aunque las CCAA tengan competencias para
desarrollar derecho consuetudinario, dicha competencia sólo puede ser ejecutada
cuando la institución que se pretenda positivizar existiese previamente y continúe en
vigor en el momento de su desarrollo.
 Por otro, el TC considera que las competencias de las CCAA pueden permitirle regular
instituciones no existentes, pero siempre y cuando se demuestre que son conexas o
relacionadas con aquéllas que sí lo estaban.

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4.- EL PATRIMONIO

 A.- CONCEPTO Y CARACTERES DEL PATRIMONIO


 El patrimonio es el conjunto de bienes, riquezas y obligaciones que corresponden a una
persona y son valuables pecuniaria o económicamente.
 El Código Civil, al referirse a la herencia, dice que está compuesta por todos los bienes,
derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte (artículo 659 CC).
 Es, pues, el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona ligados entre sí por
afectar a los fines o intereses de su titular.

 Es siempre un conjunto unitario. De un lado, está formado por bienes y derechos (activo
patrimonial, como el derecho de propiedad o el derecho de crédito) y de otro, un conjunto de
obligaciones, denominado pasivo (por ejemplo, las deudas).
 Abarca siempre el pasivo como el activo. Esto sucede con la herencia (arts. 659 y 661 CC), de
modo que el heredero recibe, a la vez, no sólo los derechos, sino también las deudas del fallecido.
 Sólo es patrimonio aquello que es cuantificable, por lo que no forman parte de mismo los
derechos no patrimoniales, como los de la personalidad inherentes a la persona.
 El patrimonio debe tener siempre un titular que se convierta en el centro de las relaciones
jurídicas derivadas del mismo.
 No son posibles patrimonios sin titular definitivo, aunque, como más tarde se verá, se admiten
patrimonios con titular transitorio o aún no determinado.

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4.- EL PATRIMONIO

 B.- FUNCIONES Y CLASES DE PATRIMONIO


 FUNCIONES DEL PATRIMONIO
 Es un presupuesto de la idea de herencia. Al fallecer el causante, su patrimonio se
convierte en herencia y así puede ser transmitido a sus herederos (artículo 659 CC).
 Es el soporte del principio de responsabilidad patrimonial universal, que recoge el
art. 1911 CC, y que permite al acreedor tener una garantía sobre los bienes del deudor .
 Posibilita la sustitución, dentro del patrimonio, de unos bienes por otros, de
acuerdo a su estimación económica y valor pecuniario.
 Determina qué facultades de gestión, administración y disposición se atribuyen a
una persona sobre sus propios o distintos bienes.
 Permite que determinados grupos de bienes puedan ser objeto de diversos ámbitos
de responsabilidad, como sucede con la herencia aceptada a beneficio de inventario.
 CLASES DE PATRIMONIOS
 El patrimonio personal (o general) de la persona.
 Los patrimonios especiales o separados.
 Los patrimonios colectivos.
 Los patrimonios de destino o en administración.

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4.- EL PATRIMONIO

 C.- EL PATRIMONIO PERSONAL O GENERAL DE LA PERSONA


 Es el prototipo de todo patrimonio.
 Se constituye en torno a su titular y le acompaña toda su vida, desde que nace hasta que fallece.
De ahí el carácter generalizador que posee. Se trata, pues, de una masa de bienes y obligaciones
caracterizada por su unidad al estar atribuida a una sola persona, siendo su finalidad básica
servir de garantía a los acreedores.

 ¿Puede transmitirse el patrimonio personal por entero?


 No hay duda alguna que es posible a la muerte de su titular (transmisión mortis causa),
convertido el patrimonio del difunto en herencia de sus herederos.
 Más modernamente, se admite su transmisión entre personas vivas (inter vivos), como
sucede en el caso del art. 1056 CC, que permite a una persona hacer la partición de sus bienes
en vida, siempre y cuando “…no perjudique a la legítima de los herederos forzosos”.
 El legislador considera que la partición inter vivos es un acto de donación, por lo que:
 La transmisión no podrá comprender todo el patrimonio, pues el
transmitente deberá reservarse lo necesario para vivir (art. 634 CC).
 La transmisión no podrá abarcar bienes futuros (art. 635 CC).
 La transmisión no podrá afectar a los derechos de los legitimarios, pues,
como dice el art. 636 CC, nadie podrá dar ni recibir, por vía de donación, más
de lo que pueda dar o recibir por testamento (artículo 636 CC).

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4.- EL PATRIMONIO

 D.- PATRIMONIOS ESPECIALES O SEPARADOS


 Los patrimonios especiales son excepcionales, por cuanto consisten en una serie de relaciones
jurídicas que mantienen una esfera de responsabilidad distinta del patrimonio personal, con el
que nunca se confunde ni se mezcla. De este modo, una persona podría ser titular de dos patrimonios
distintos, separados e inconfundibles: el personal y el especial.
 Para que exista, es necesario que lo disponga expresamente una ley, pues no puede ser creado
por medio de un contrato ni por voluntad unilateral. La legislación recoge algunos ejemplos.
 SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA. Se produce cuando una persona recibe por herencia una
serie de bienes para disfrutarlos en vida, pero que a su muerte deben pasar a otra persona
designada por el testador (fideicomiso). Estos bienes forman un patrimonio que no se mezcla
con el personal, de forma que cada uno tendrá su propio activo y pasivo.
 HERENCIA INDIVISA. Se produce cuando los coherederos han aceptado una herencia, pero
aún no han formalizado la partición de la misma. Aunque el testador puede imponer la
indivisión durante cierto tiempo, sin perjuicio de las legítimas (art. 1051. 2º CC).
 HERENCIA ACEPTADA A BENEFICIO DE INVENTARIO. A diferencia de la aceptación
simple, donde hay una confusión del patrimonio del difunto con el del heredero, aquí se produce
una separación de responsabilidades, por lo que el patrimonio heredado mantiene su propia
autonomía y las deudas del difunto serán asumidas por el heredero pero con cargo únicamente a
los activos de la herencia recibida, no a su patrimonio personal previo (art. 1023 CC).

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4.- EL PATRIMONIO

 E.- PATRIMONIOS COLECTIVOS

 El patrimonio colectivo es el patrimonio que pertenece a varios titulares a la vez.


 Es decir, pertenece conjuntamente a varias personas.
 Por ello, cada persona es cotitular de dicho patrimonio.
 Ello implica que una persona, además de ser titular exclusivamente de su propio
patrimonio personal (y del especial, en su caso), lo sea también, pero de forma
colectiva, de otro (el llamado colectivo).

 Los bienes o derechos que componen ese patrimonio se imputan por cuotas partes a los
integrantes de ese colectivo, es decir, por porcentajes. El Código Civil ofrece algunos ejemplos.

 LA COMUNIDAD HEREDITARIA. Es la situación de cotitularidad hereditaria que se crea


con la posibilidad de una delación conjunta y simultánea a varios herederos que acepten la
herencia a su favor.

 LA COMUNIDAD DE BIENES. Es la figura jurídica que contempla los casos en los que la
propiedad de una cosa, derecho o masa patrimonial, pertenece a varias personas, ya sean físicas
o jurídicas (art. 392 CC).

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4.- EL PATRIMONIO

 F.- PATRIMONIOS EN DESTINO O EN ADMINISTRACIÓN


 La regla general es que no pueden existir patrimonios sin titular. Sin embargo, son admisibles
cierto tipo de patrimonios en dos situaciones:
 Cuando un patrimonio se encuentre, transitoriamente, sin titular.
 O cuando todavía no se conozca quién será su titular definitivo.

 En estos casos, es preciso no sólo conservar los activos y pasivos de dichos patrimonios, sino
también proteger los intereses de quien será el futuro titular.
 Es decir, deben protegerse y conservarse en atención a un destino concreto: la determinación
final de su titular. Por ello, mientras persista esa situación transitoria, tales patrimonios
quedan sometidos a administración hasta que desaparezca la situación de interinidad (por
ejemplo, la de los padres respecto de los bienes de su futuro hijo). Hay dos ejemplos clave:
 BIENES DEL NASCITURUS. Dice el art. 29 CC que el nacimiento determina la
personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean
favorables. Por eso puede ser receptor de donaciones o de expectativas sucesorias,
pero la administración de tales bienes corresponde a quienes sean los padres del futuro
hijo, por lo que sólo podrá ser titular de dichos bienes una vez que nazca.
 HERENCIA YACENTE. Es la situación de interinidad en la que se encuentra la
herencia entre el fallecimiento del causante y la aceptación del llamado a heredar. Se
trata de un supuesto en que, en defensa del futuro heredero y de los acreedores, la
herencia se sujeta a administración que, de fijarla el testador, corresponde al albacea
(art. 902. 3º CC).
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5.- COSAS Y BIENES PATRIMONIALES

 A.- CONCEPTO DE COSA

 Las cosas y los bienes patrimoniales constituyen el objeto del Derecho.


 El Código civil no proporciona un concepto de cosa, aunque suele utiliza el término “bienes”,
acentuando la nota de apropiabilidad, de acuerdo con el art. 333 CC.

 Por “cosa” debe entenderse la entidad, material o no material, susceptible de ser objeto del
derecho.
 Ha de tratarse de una entidad, pues la cosa ha de formar parte de la realidad.
 Puede ser material o no. Por cosa debemos entender no sólo los objetos corporales, sino
también los perceptibles por los sentidos (como la electricidad o las energías naturales) o las
puramente ideales (como los derechos de autor).
 Ha de tener carácter impersonal, pues no ha de formar parte del individuo como persona
física.
 Han de ser susceptibles de ser objeto de derecho. Es decir, han de proporcionar utilidad
(económica o moral), tener existencia concreta y autónoma y poder ser apropiables (así, los
astros o el aire no son cosas).

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5.- COSAS Y BIENES PATRIMONIALES

 B.- BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y DE PROPIEDAD PRIVADA


 Dispone el artículo 338 CC que los bienes son de dominio público o de propiedad privada.
 El criterio diferencial entre ambos se apoya en dos factores:
 La idea de destino o afectación de los bienes, inherente de los de dominio público
 La existencia de un régimen jurídico distinto.

 BIENES DE DOMINIO PÚBLICO O BIENES DEMANIALES


 Son aquellos que, perteneciendo al Estado o a las Administraciones Públicas autonómicas o
locales (o a otras Entidades públicas) están destinados o afectados a un determinado uso o
servicio público.
 Es decir, giran en torno a una idea de destino o afectación, que es un concepto jurídico-
económico que determina su cualidad ligado al aprovechamiento general o de afectación
al uso común.
 Por esta razón, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

 BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA


 Son aquellos que pertenecen a particulares, o los que son propiedad del Estado o del resto
de Administraciones pero que no están afectados a un uso o servicio público o han dejado
de estarlo, pasando a ser bienes privativos de las mismas.

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5.- COSAS Y BIENES PATRIMONIALES

 C.- BIENES DE DOMINIO PÚBLICO O DEMANIALES


 COSAS DE DOMINIO PÚBLICO CONFORME AL CÓDIGO CIVIL
 Los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado; las
riberas, playas, radas y otros análogos (art. 339. 1º CC).
 Los caminos provinciales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas en las
provincias y pueblos (art. 344. 1º CC).
 Las murallas, fortalezas y demás obras de defensa, y las minas (art. 339. 2º CC). Por estar
dedicadas a la defensa o al fomento de la riqueza nacional.
 COSAS DE DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO
 Los bienes del art. 132. 1º CE, como la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y
los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
 Los puertos de interés general (RDLeg. 2/2011, Ley de Puertos del Estado).
 Las aguas continentales superficiales y las subterráneas renovables (RDLEg. 1/2001).
 Los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos, mar territorial y plataforma
continental (Ley de 21 de julio de 1973, de Minas, modificada por la Ley 54/1980 de 5 de
noviembre, y por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre).
 Los montes considerados demaniales (Ley 43/2003, de Montes).
 COSAS DE DOMINIO PÚBLICO DE LAS COMUNIDADES AUTONÓMAS
 Las vías pecuarias (Ley 3/1995, de Vías Pecuarias).
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5.- COSAS Y BIENES PATRIMONIALES

 D.- BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA


 Los que pertenecen a particulares, individual o colectivamente (art. 345 CC)
 Los que pertenecen al Estado (o al resto de Administraciones Públicas) que no están
destinados a uso o servicio público (art. 340 CC).
 Estos bienes se rigen por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, cualquiera que sea su naturaleza y título de su adquisición.
 Categoría especial son los llamados de Patrimonio Nacional (art. 342 CC) que son bienes
patrimoniales del Estado afectados al uso y servicio del Jefe del Estado. Tales bienes se
regulan en la Ley 23/1982, de 16 de junio.
 Los que pertenecen al Estado (o al resto de Administraciones Públicas) que, habiendo sido de
dominio público, dejan de tener un uso o servicio público (art. 341 CC).
 Son el resultado de un procedimiento administrativo de desafectación que puede consistir
en un acto formal o en el hecho de quedar la cosa inútil para el uso o servicio público.
 Los que pertenecen a pueblos o provincias y no sean de uso público (art. 343 CC)
 En esta categoría se incluyen los bienes comunales o de aprovechamiento comunal y los
bienes de propios, que suponen ingresos para las Corporaciones. Ambos fueron
desamortizados, en su mayor parte, por la Ley de 1 de mayo de 1855.
 Diferente de las anteriores es la categoría de Bienes de patrimonio histórico-artístico, que
pueden ser de demaniales, propiedad de las Administraciones Públicas o de particulares. Su
interés cultural le procura mayor protección. La norma básica es la Ley 16/1985.
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5.- COSAS Y BIENES PATRIMONIALES

 E.- BIENES MUEBLES

 BIENES MUEBLES POR NATURALEZA (art. 335 CC).


 Aquellas cosas susceptibles de apropiación que, según. el Código, no se consideran
inmuebles.
 En general, las que pueden desplazarse o transportarse de un lugar a otro, sin menoscabo de
la cosa inmueble a la que estuvieran unidos.

 BIENES MUEBLES POR ANALOGÍA (art. 336 CC).


 Las rentas o pensiones
 Los contratos de servicios públicos
 Los títulos de préstamos hipotecarios.

 Asimismo, también gozan de esta consideración


 Las obras que constituyen la propiedad intelectual (los derechos patrimoniales de autor)
 La electricidad.
 Los minerales.
 Los signos o marcas de fábrica.
 Las aeronaves.

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5.- COSAS Y BIENES PATRIMONIALES

 F.- BIENES INMUEBLES


 El art. 334 CC enumera, pero no define, qué son los bienes inmuebles. Es la doctrina y la
jurisprudencia las que los agrupan en cuatro categorías.
 POR NATURALEZA, como las tierras (fincas rústicas y urbanas, art. 334. 1º CC), las
minas y las aguas vivas o estancadas (art. 334. 8º CC).
 La finca puede serlo en sentido material (porción de superficie determinada mediante
linderos, art. 8.2º LH), o registral (aquella que según la legislación ha de acceder al
Registro de la Propiedad, como los pisos, garajes, explotaciones agrícolas…).
 POR INCORPORACIÓN. Son bienes muebles unidos, natural o artificialmente y de
forma permanente al suelo o a un inmueble, como los edificios, caminos y construcciones
(art 334. 1º CC), árboles, plantas y frutos pendientes (art. 334. 2º CC) y todo lo que esté unido
a un inmueble de forma fija (art. 334. 3º CC).
 El criterio es la unión al suelo: un mueble incorporado al suelo se hace inmueble.
 POR DESTINO. Son aquellos bienes muebles puestos, por voluntad del propietario, al
servicio permanente de un inmueble, ya sea con un destino agrícola, industrial, comercial o
con uno suntuario, como los utensilios destinados a la explotación, viveros, palomares,
abonos, diques o estatuas o relieves (art. 334 4º a 7º CC).
 Esto supone la inmovilización de bienes muebles por voluntad del dueño.
 POR ANALOGÍA. Son bienes incorporales o derechos asimilados a inmuebles, como las
concesiones de obras públicas, servidumbres y derechos reales inmobiliarios (art. 334. 10º
CC).
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6.- FRUTOS, GASTOS Y MEJORAS

 A.- CONCEPTO, CARACTERES Y CLASES DE FRUTOS


 Fruto es todo producto, utilidad o beneficio que constituye el uso, rendimiento o explotación
económica de una cosa conforme a su destino.
 Los frutos han de ser periódicos o renovables
 Han de conservar la sustancia de la cosa madre (sólo son frutos cuando al ser producidos,
la cosa matriz sigue conservando su valor económico)
 Han de generar una utilidad en conformidad al destino socio-económico de la cosa
 Han de poder separarse de la cosa madre.

 El Código Civil distingue en su art. 354 CC. entre tres clases de frutos:
 Naturales: aquellos que proceden directamente de cosa madre (frutos de árboles, productos
animales, talas madereras… art. 355. 1º CC).
 Industriales: aquellos que se producen por la intervención de la mano del hombre (cosecha
de una finca, esquileo de ovejas… art. 355. 2º CC).
 Civiles: son los producidos por una relación jurídica, como el precio del arrendamiento de los
bienes, las rentas vitalicias o los dividendos de una sociedad (art. 355. 3º CC)
 En realidad, esta tripartición ha de abandonarse pues la distinción entre naturales e
industriales es estéril.

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6.- FRUTOS, GASTOS Y MEJORAS

 B.- SITUACIONES Y ADQUISICIÓN DE LOS FRUTOS


 SITUACIONES DE LOS FRUTOS
 Los frutos pueden ser aparentes o no. Sólo son aparentes los frutos nacidos y para el
Código son los naturales o industriales que estén manifestados o nacidos, pero respecto a los
animales bastan con que estén en el vientre de la madre para serlo (art. 357 CC).
 Los frutos pueden estar pendientes o no pendientes. Los pendientes son los adheridos a la
cosa madre, de modo que hasta que no se alzan o separan hay una sola cosa (las manzanas
aún colgantes del árbol). Los no pendientes han sido separados, natural o artificialmente de la
cosa madre (parto de un animal, recolección de la fruta).
 Finalmente, pueden ser percibidos o consumidos. Los primeros han sido tomados con
ánimo de apropiación. Los segundos han desaparecido con su transformación.

 ATRIBUCIÓN Y ADQUISICIÓN
 Los industriales o naturales se adquieren desde que se alzan o separan (art. 451. 2º CC).
Entre tanto, se consideran frutos pendientes (art. 344. 2º CC).
 Los civiles se entienden percibidos por días (art. 451. 3º CC), de modo que se adquieren a
medida que se producen.
 En principio es propietario de los frutos el dueño de la cosa que los produce (art. 354 CC).

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6.- FRUTOS, GASTOS Y MEJORAS

 C.- GASTOS
 Quien posee una cosa suele invertir en ella fondos propios para hacerla fructificar,
repararla, aumentar su productividad, transformarla o mejorar su comodidad.
 GASTOS NECESARIOS. Son los gastos indispensables para la conservación de la cosa,
de tal modo que su omisión implicaría su destrucción o su deterioro (reparaciones, o aun
nuevas construcciones cuando sean indispensables).
 GASTOS ÚTILES. Son los gastos de producción de las fincas o explotaciones, así como
aquellos que sirven para aumentar la capacidad de rendimiento de la cosa y
consiguientemente su valor (nuevas construcciones u obras para intensificar el cultivo).
 A veces estos gastos se califican como mejoras, pero no siempre es así. Si bien es cierto
que la mejora de una cosa, generalmente una finca, se debe a la realización de un gasto
útil, no siempre ocurre a la inversa
 GASTOS VOLUNTARIOS O SUNTUARIOS. Son los que sirven para el ornato o
embellecimiento de una finca y recreo o comodidad de las personas (como mármoles,
pinturas, decoración…)
 El régimen de recuperación (ius tollendi) de estos gastos por quien los realiza y pierde
luego la posesión de la cosa (la finca o la casa, sobre todo) se estudia con las
correspondientes instituciones de la parte especial del Derecho civil (posesión, usufructo,
arrendamiento…).
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6.- FRUTOS, GASTOS Y MEJORAS

 D.- MEJORAS
 En sentido propio es el resultado de aquella conducta o serie de operaciones materiales o
jurídicas que tienen por objeto aumentar de manera estable y relevante el valor de una cosa.
 La mejora, pues, es un aumento de valor de la cosa que será determinante para la
estimación pecuniaria de aquélla cuando se haya de reembolsar. Por ello;
 La mejora tiene una existencia objetiva.
 Es resultado de una actividad humana y consciente encaminada a producirla
 Si tiene consistencia material, la mejora se incorpora a la cosa como accesión o
especificación suya.

 No entran en el concepto de mejora:


 Las que el Código Civil denomina mejoras provenientes de la naturaleza o del tiempo (art.
456 CC)
 Las operaciones ordinarias de explotación de la cosa conforme a su destino (labores agrícolas,
siembra, abonado…).
 Las obras de conservación y reparación.

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7.- EFECTOS PATRIMONIALES DEL
MATRIMONIO: EL RÉGIMEN ECONÓMICO
 A.- CONCEPTO DE RÉGIMEN ECONÓMICO
 El matrimonio no sólo genera efectos personales, sino también patrimoniales.
 Dado que la comunidad de vida establecida entre los cónyuges crea, también, una comunidad
de intereses de carácter patrimonial que puede regularse de muy diferente forma.
 Al conjunto de reglas que pretender afrontar los problemas de índole patrimonial que origina
la convivencia matrimonial (o la disolución del matrimonio) se le conoce, técnicamente, con el
nombre de régimen económico del matrimonio o régimen económico-matrimonial
 Y ello con independencia de que tales reglas sean establecidas por los propios cónyuges o
que respondan a un sistema preconfigurado subsidiariamente por el propio legislador.
 En definitiva, es el conjunto de reglas que disciplinan los intereses pecuniarios que se derivan
del matrimonio, tanto en las relaciones entre los cónyuges, como de éstos frente a terceros.
 Sin embargo, las peculiaridades del vínculo conyugal aconsejan regular el régimen económico
de forma específica sin necesidad de acudir a las normas generales del Derecho Patrimonial.
 La razón de precisar una regulación específica se apoya en una serie de condicionantes:
 Quién y cómo se soportan los gastos derivados del matrimonio.
 Qué sucede con los negocios jurídicos y las adquisiciones de bienes realizados por
los cónyuges.
 La determinación de los poderes de gestión y administración que correspondan a
cada uno.
 La responsabilidad frente a terceros.
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7.- EFECTOS PATRIMONIALES DEL
MATRIMONIO: EL RÉGIMEN ECONÓMICO
 B.- PRINCIPIOS INFORMADORES
 LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN. Dispone el art. 1315 CC que el régimen económico será el
que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales en escritura pública, sin otras
limitaciones que las establecidas en el Código. Y de acuerdo con el art. 1325 CC, en tales
capitulaciones podrán estipular, modificar o sustituir el régimen estipulado.
 A falta de capitulaciones o siendo éstas ineficaces, se prevé legalmente un régimen
supletorio o por defecto (art. 1316 CC).
 De aquí se deduce que no existe matrimonio sin régimen matrimonial.
 Las capitulaciones matrimoniales pueden pactarse antes o durante el matrimonio (art.
1326 CC).
 El legislador se limita a resaltar que cada matrimonio adoptará las medidas que
considere más adecuadas a sus propios intereses o a su situación patrimonial.
 IGUALDAD CONYUGAL. Según el art. 1328 CC dice que será nula cualquier estipulación
contraria a las leyes o a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que
corresponda a cada cónyuge.
 Así, pueden contratar y transmitirse entre sí toda clase de bienes (art. 1323 CC).
 MUTABILIDAD DEL RÉGIMEN ECONÓMICO. En las capitulaciones matrimoniales podrán
los otorgantes estipular, modificar o sustituir el régimen económico o cualesquiera otras
disposiciones por razón del mismo, sin perjudicar derechos adquiridos por terceros (art. 1317
CC).
Profesor Ramón García Gómez 34
7.- EFECTOS PATRIMONIALES DEL
MATRIMONIO: EL RÉGIMEN ECONÓMICO
 C.- SISTEMAS GENERALES DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
 REGIMEN DE COMUNIDAD: En ellos hay una masa de bienes común de ambos cónyuges.
 Puede ser un régimen de comunidad universal (cualquier bien es común).
 Puede ser, asimismo, un régimen de comunidad de gananciales (sólo son comunes los bienes
derivados del trabajo o actividad, o de la fructificación del patrimonio privativo, como los
salarios o los alquileres).
 RÉGIMEN DE SEPARACIÓN. Se caracteriza por la ausencia de una masa común.
 Cada cónyuge administra sus bienes y percibe como propios los ingresos de su trabajo.
 RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN EN LAS GANANCIAS. Consiste en
 Mantener separados los bienes mientras dure el matrimonio…
 Pero al disolverse, se computarán como ganancias la diferencia de valor de sus
patrimonios entre el comienzo y el fin del matrimonio…
 Por lo que se divide la suma de esas ganancias por mitad o por el porcentaje pactado.

 En Derecho Civil Común, a falta de capitulaciones matrimoniales, se aplicará el


RÉGIMEN DE GANANCIALES.
 En otros territorios de Derecho Civil Especial, como Cataluña, a falta de capitulaciones
matrimoniales, se aplicará el RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES.

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