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Jueves 12/08/2021.

Derecho Sucesorio.
Respecto del derecho sucesorio el CC lo reglamenta a partir del libro III, Específicamente a partir
del art 951-1436 el libro III se refiere a la sucesión por causa de muerte y las donaciones entre vivos
porque muchas donaciones tienen el tratamiento propio de la sucesión testada como si fuese un
testamento y por ello se tratan juntos a pesar de que la donación sea un contrato.
Sucesión por causa de muerte la expresión se puede enfocar desde 3 acepciones distintas.
1) Desde un punto de vista objetivo: normalmente nos referimos a la masa de bienes que deja
una persona al morir. Así se habla por ejemplo que la sucesión es cuantiosa o media
pobretona.
2) Desde un punto de vista subjetivo: Se designa con ello a los herederos del causante, por
ejemplo, la sucesión de Juan Pérez esta compuesta por sus 3 hijos.
3) Desde un punto de vista propio (el que nos interesa): La sucesión por causa de muerte es
la transmisión del patrimonio de una persona difunta, o de una cuota del patrimonio, o de
bienes determinados en favor de una o más personas también determinadas. En este sentido
la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio, en el art 588 CC
cuando se refiere a los modos de adquirir el dominio menciona como tal a la sucesión por
causa de muerte. Respecto a ella se trata en el libro III.

Art 588: Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión
por causa de muerte, y la prescripción.
De la adquisición de dominio por estos dos últimos medios se tratará en el Libro De la sucesión por
causa de muerte, y al fin de este Código.

Art 951: Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular.
El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones
transmisibles, o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto.
El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal
casa; o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas,
seiscientos pesos fuertes, cuarenta fanegas de trigo.

La sucesión por causa de muerte en un sentido propio como modo de adquirir el dominio siguiendo
la regla del art 588 y 951, es un modo de adquirir el dominio en virtud del cual se transmite todo o
parte del patrimonio de una persona difunta, a una o más personas señaladas por ella o la ley. En la
última parte empezamos a vislumbrar que pueda ser testada, intestada, y en parte testada y en parte
intestada.
Características de la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir el dominio.
1) Es un modo de adquirir derivativo: Ya que el dominio no nace espontáneamente para el
asignatario, sino que se transmite del causante al asignatario (sea heredero o legatario el
asignatario) y pro lo tanto este asignatario no puede adquirir más derechos que los que tenía
el causante, porque precisamente su dominio deriva del causante, así si el causante era
dueño de los bienes heredados, el asignatario será dueño adquiriéndolos por sucesión por
causa de muerte. Si no era dueño, no adquirirá el dominio el asignatario porque el causante
sencillamente no lo tenía, puede llegar a ser poseedor y eventualmente adquirirlo, pero no
por sucesión por causa de muerte si no por prescripción. Depende directamente de lo que
tenía el antecesor.

2) Es un modo de adquirir por causa de muerte: Es la muerte del causante la que trae
consigo la transmisión de sus bienes a los asignatarios, NO se puede heredar en vida del
causante. Hay objeto ilícito sobre sucesiones futuras, con una excepción relativa a la cuarta
de mejoras, pero en general nadie puede empezar a discutir de los bienes que va a heredar
mientras la persona está vida, no muere, se gatilla con la muerte del causante.

3) Es un modo de adquirir a título gratuito: Para adquirir el dominio los asignatarios NO


incurren en ningún sacrificio patrimonial o económico para adquirir la asignación.

4) Puede ser un modo de adquirir a titulo universal o titulo singular: Es a titulo universal
cuando se adquiere la universalidad jurídica de la herencia, ya sea el total de la herencia o
una cuota (como la mitad, un tercio, un quinto) es a titulo singular, cuando se adquiere un
bien determinado típico caso de los legatarios.

� En cuanto a los derechos y obligaciones que se pueden adquirir por sucesión por causa
de muerte:

Derechos.
● Generalidad de los derechos, sean reales o personales: El causante era dueño de un fundo,
el heredero adquiere el dominio del fundo, el causante era titular de un crédito, se transmite
el crédito, se pueden adquirir por sucesión de causa de muerte la generalidad de los
derechos reales y personales. Derechos personales en sentido del sujeto activo (ósea los
créditos) Porque en cuanto a las obligaciones también se sucede al causante, en las
obligaciones que el causante tenía, salvo aquellas obligaciones que la ley declare
intransmisible, respecto si el causante tenía un crédito hipotecario, y era deudor del banco y
murió, si los herederos aceptan la herencia se hacen cargo de la deuda, hoy en día operan
los seguros de gravamen, pero si no hay seguro de gravamen el asunto opera así.

A menos que se trate de obligaciones y derechos intransmisibles en ese caso por ej de


acuerdo al art 806 del CC inciso 1 y 2 el derecho de usufructo es intransmisible, si uno lee
este art se da cuenta que el usufructo termina siempre SI o SI por la muerte del
usufructuario. Y lo mismo con derechos de uso y habitación, son intransmisibles y
personalísimos.

● También es intransmisible el derecho de alimentos, pero es el derecho a PEDIR alimentos,


porque los alimentos que ya se deben (pensiones alimenticias atrasadas sí se pueden
transmitir de acuerdo a la regla del art 336)
Art 334. El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o
cederse de modo alguno, ni renunciarse.

Art 336. No obstante, lo dispuesto en los dos artículos precedentes, las pensiones alimenticias
atrasadas podrán renunciarse o compensarse; y el derecho de demandarlas transmitirse por causa de
muerte, venderse y cederse; sin perjuicio de la prescripción que competa al deudor.
● También es un derecho intransmisible el derecho que tiene el comodatario para usar la cosa
que le han prestado. La RG es que si muere el comodatario, aún cuando ha habido un plazo
para el comodato que excedía a la muerte del comodatario, el comodatario debe restituir,
porque el derecho comodatario para usar la cosa prestada es INTRANSMISIBLE. Lo
refrenda el art 2186.
Art 2180. El comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido; o a falta
de convención, después del uso para qué ha sido prestada. Pero podrá exigirse la restitución aun
antes del tiempo estipulado, en tres casos:
1º. Si muere el comodatario, a menos que la cosa haya sido prestada para un servicio particular
que no pueda diferirse o suspenderse;
2º. Si sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa; 3º. Si ha terminado o
no tiene lugar el servicio para el cual se ha prestado la cosa.
● Son intransmisibles los derechos que nacen de los contratos intuito persona, se hacen en
consideración de la persona, si la persona muere, el derecho no se transmite. (mandato,
sociedad, matrimonio) (Ej. de una sociedad)

● La expectativa del fideicomisario y el asignatario condicional, es intransmisible, por el art


733 se define la propiedad fiduciaria, cuando ustedes vieron la propiedad fiduciaria, aquella
que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona, en caso de verificarse una condición, y
se decía que la gran diferencia entre la propiedad fiduciaria que es una propiedad bajo
condición, en cambio el usufructo es a plazo. Si yo el digo mire le dejo mi casa, en legado,
pero si usted se casa, esa casa va a pasar a esta persona, entonces hay 3 personas, el
constituyente, el que constituye la propiedad fiduciaria, 2 el propietario fiduciario el que le
dejan la casa, pero la puede perder si se casa, entonces tiene la casa sujeta a una condición
resolutoria que consiste en que si se casa pierde la casa. Y la tercera persona es el
fideicomisario que es la persona que recibiría la casa si este propietario fiduciario contrae
matrimonio, entonces el propietario fiduciario tiene una expectativa de tener la casa, es
decir para él hay una condición suspensiva del cual depende que tenga la casa, que consiste
en que el que está de propietario fiduciario se case, es decir la condición que es resolutoria
para el propietario fiduciario porque si se casa pierde la casa, es suspensiva para el
fideicomisario porque si se casa el va a recibir la casa. Entonces intervienen estas 3
personas, el constituyente, el propietario fiduciario, el fideicomisario.
A la hora de hablar respecto de los derechos intransmisibles, y específicamente a esto de
que la expectativa del fideicomisario es intransmisible, lo que dice la ley es que usted que
es fideicomisario que tiene unan expectativa de tener la casa si el propietario fiduciario se
casa, y usted fideicomisario muere, esa expectativa no la transmite a sus herederos.
Art 762. El fideicomisario que fallece antes de la restitución, no transmite por testamento o
abintestato derecho alguno sobre el fideicomiso, ni aun la simple expectativa, que pasa ipso jure al
substituto o substitutos designados por el constituyente, si los hubiere.

● Lo mismo respecto del asignatario condicional, a lo que se refiere el 1078.


Art 1078 inciso 2. Si el asignatario muere antes de cumplirse la condición, no transmite derecho
alguno.
� El art 1492 se refiere a la condición suspensiva, porque no tiene caso referirse a la
condición resolutoria porque el que tiene una cosa bajo condición resolutoria lo tiene bajo
propiedad perfecta, la pierde cuando se verifique la condición, pero antes no. Es decir, el
hecho futuro incierto del cual depende el nacimiento de un derecho, por lo tanto, pendiente
el cumplimiento del evento en que consiste la condición suspensiva, ¿Se tiene derecho o no
se tiene derecho? NO. ¿En el derecho del acreedor que fallece en el intervalo entre el
contrato condicional y el cumplimiento de la condición el 1492 dice que se transmite a los
herederos? Entonces, si no se tiene derecho, se tiene una mera expectativa. Las
expectativas de acuerdo a la ley de efecto retroactivo a las leyes no confieren derecho,
entonces si no es derecho sería un hecho, los hechos no se transmiten, se transmiten los
bienes derechos y obligaciones. Si los hechos no se transmiten bajo la perspectiva del
1492 pendiente el cumplimiento de la condición se tiene derecho porque es transmisible, la
condición suspensiva es el hecho futuro incierto del cual depende el ejercicio de un
derecho, es decir se tiene un derecho, pero un derecho limitado, el que no lo puedo ejercer
hasta que se cumpla la condición.

¿El derecho del causante que estaba sujeto a una condición suspensiva del cual dependía su
ejercicio se transmite a sus herederos? NO.

¿Por qué tratándose de que la RG sea que se transmita, sin embargo, respecto de las
asignaciones testamentarias y las donaciones entre vivos no se transmite? Ej1. Si ustedes
celebran un contrato y se obligan a tal cosa, la obligación no es intuito persona y ustedes
mueren, sus herederos tienen que cumplir el contrato si se verifica la condición.
Ej2. (explicación inciso 2 art 1492) Si yo les dejo a ustedes una casa bajo la condición de
que estudien derecho y se reciban, y ustedes fallecen mientras estaban estudiando derecho,
aún cuando sus herederos se gradúen de abogados no van a recibir la casa.
¿Porqué se transmite en general el derecho al acreedor condicional, pero sin embargo esto
en la sucesión por causa de muerte no sucede? La razón del inciso 2 del 1492 que no hace
aplicable la transmisión del derecho condicional a los herederos, obedece a que la ley no
tiene porque estar presumiendo el ánimo de liberalidad.

� Explicación párrafo anterior: Yo puedo decirles a ustedes les dejo esta casa si hacen tal
cosa, pero puede que los hijos suyos sean unos delincuentes, por ende si usted muere
porque los hijos que siempre me trataron mal , van a adquirir un derecho que yo le había
dejado a ustedes porque éramos amigos, entonces la ley en el inciso 2 del 1492 es que los
ánimos de liberalidad no los puedo presumir, entonces no tengo porqué hacer
TRANSMISIBLE, el derecho que el heredero tenía respecto de usted, a los hijos del
heredero que a lo mejor usted ni los conocía. Esa es la razón por la que el inciso 2 del art
1492 no hace aplicable la transmisión de los derechos del acreedor condicional en las
asignaciones por causa de muerte y en las donaciones porque son actos inminentemente
gratuitos, con ánimos de liberalidad la cual no tiene por que presumirse.
1492. El derecho del acreedor que fallece en el intervalo entre el contrato condicional y el
cumplimiento de la condición, se transmite a sus herederos; y lo mismo sucede con la obligación
del deudor.
Esta regla no se aplica a las asignaciones testamentarias, ni a las donaciones entre vivos.
El acreedor podrá impetrar durante dicho intervalo las providencias conservativas necesarias.

● Además, dentro de los derechos intransmisibles tenemos aquella que se refiere la regla 10
del art 1337 del CC. Que se refiere al derecho de adjudicación preferente del cónyuge
respecto del inmueble dejado por el causante, y al derecho a pedir que se constituya un
derecho de usufructo, si fallece el cónyuge que tenía este derecho de adjudicación
preferente, ese derecho no se va a transmitir a sus herederos, porque es en consideración a
la persona del cónyuge de acuerdo a la regla número 10 del art 1337.

Obligaciones.

● Aquellas que suponen una aptitud o talento especial de la persona obligada o del deudor.

● Obligaciones que emanan de los contratos intuito persona, por eso que en la sociedad
colectiva hay que pactar expresamente si uno quiere seguir en la sociedad con los herederos
del socio fallecido porque de lo contrario no se transmiten.

● Obligaciones transmisibles aquellas que se refieren al art 549 del CC que apropósito de las
corporaciones y fundaciones, las obligaciones contraídas por los miembros de una
corporación NO son transmisibles a sus herederos a menos que se señale expresamente.

� En general ese es el catálogo de los derechos y obligaciones intransmisibles.

En que formas se puede suceder a una persona:


En general vamos a señalar (art 952 CC) a una persona se le puede suceder, sucesión testada
(cuando hay testamento, intestada (cuando no hay testamento) y también en parte testada y en parte
intestada Ej. Si un causante hizo testamento y solo dispuso de los bienes de la cuarta de mejoras
respecto a los demás bienes se aplican las reglas de la sucesión intestada.
Art 952. Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria, y si en
virtud de la ley, intestada o abintestato. La sucesión en los bienes de una persona difunta
puede ser parte testamentaria, y parte intestada.
1) Sucesión testada: Hay un testamento otorgado por el causante, el cual manifiesta su
intención de dejar sus bienes a personas determinadas y por ello que si nos vamos al art 999
CC nos encontramos con la definición del testamento.
Art 999. El testamento es un acto más o menos solemne, en que una persona dispone del todo o de
una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de
revocar las disposiciones contenidas en él, mientras viva
2) Sucesión intestada: No hay testamento, por eso se llama intestada o abintestato, es la ley
la que suple la voluntad del causante no manifestada en un testamento propiamente tal. La
regla es que prevalezca siempre la voluntad del causante manifestada en un testamento
siempre y cuando no vaya contra disposiciones legales, la ley entra a jugar para suplir la
voluntad del causante si no hubo testamento, o en el testamento no se dispone de toda parte
de los bienes.

3) Parte testada, parte intestada: En lo dice el testamento aplicamos el testamento, y en lo


que no dice el testamento respecto a disposición de algunos bienes se aplicarán las reglas de
la sucesión intestada.

� En otros países existe una cuarta forma de suceder que se llama la sucesión contractual,
aquella que se sucede a una persona en virtud de una convención que celebró el causante
con sus herederos antes de que falleciera el causante. (se ponen a repartir bienes antes de
que se muera el causante). En chile no se permite porque el art 1463 señala que el derecho
a suceder a una persona viva no puede ser objeto de donación o de contrato aún cuando
intervenga el consentimiento de la persona.

Art 1463. El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser
objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma
persona. Las convenciones entre la persona que debe una legítima y el legitimario, relativas a
la misma legítima o a mejoras, están sujetas a las reglas especiales contenidas en el título De
las asignaciones forzosas.
� Explicación art 1463: Los pactos sobre sucesión futura adolecen de objeto ilícito. Aquellos
no son nulos, son inexistentes, porque si fueran nulos por ser un acto prohibido por la ley
adolecerían de nulidad absoluta, y la nulidad absoluta se sanea a los 10 años.

Hay una excepción en el inciso segundo: esa regla especial está en el art 1204.
Art 1204. Si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos a su cónyuge o a
alguno de sus descendientes o ascendientes, que a la sazón era legitimario, no donar, ni
asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejoras, y después contraviniere a su
promesa, el favorecido con ésta tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta le
enteren lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa, a prorrata de lo que su
infracción les aprovechare. Cualesquiera otras estipulaciones sobre la sucesión futura, entre
un legitimario y el que le debe la legítima, serán nulas y de ningún valor.

� Lo que dice el art 1204 es que usted puede que en vida que haya celebrado con un
legitimario, no ceder parte alguna de su cuarta de mejoras (pedazo de la herencia) si uno se
compromete aquello significa que por no existir disposición respecto de la cuarta de
mejoras se aplican las reglas de la sucesión intestada, y la cuarta de mejoras va aumentar la
porción hereditaria que le corresponde a los legitimarios, porque el testador no dispuso se
ella (lo que se llama el acrecimiento de la cuarta de mejoras) Si el testador se comprometió
con el legitimario que no iba a disponer de la cuarta de mejoras en favor de otra persona, el
efecto que se produciría es que su porción en la legitima se vería aumentada, por que no se
dispone por ende acrece, si el testador contraviene la promesa y resulta que dispuso de la
cuarta de mejoras en razón de otro, aquel a quien le había hecho la promesa por escritura
publica se ve desmejorado, entonces ese caballero tiene derecho a decirles a los que se
vean beneficiados con la disposición de la cuarta de mejoras que se respete la promesa.
Por eso es que el pacto sobre la cuarta de mejoras es una obligación de no hacer para el
testador, que es no disponer de la cuarta de mejoras en favor de terceros.

Asignaciones por causa de muerte.


Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley, o el testamento de una persona
difunta, para suceder en sus bienes. Asignatario es la persona a quien se hace la asignación.
Art 953. Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley, o el testamento de una
persona difunta, para suceder en sus bienes. Con la palabra asignaciones se significan en este Libro
las asignaciones por causa de muerte, ya las haga el hombre o la ley. Asignatario es la persona a
quien se hace la asignación.
Por lo tanto, podemos clasificar las asignaciones por causa de muerte:
1) A título universal: Genéricamente se llaman herencia, son aquellas en que se dejan
todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles o una cuota de ellos.
(herederos)
2) A título singular: A contrario censu se le conoce como legados, son aquellas en que se
dispone de 1 o más especies de cuerpo cierto, o 1 o más especies indeterminadas, pero
de cierto género. (legatarios)
En cuanto a la clasificación del asignatario, el asignatario de herencia se llama heredero, y el
asignatario de legado se llama legatario art 954.
Art 954 Las asignaciones a título universal se llaman herencias, y las asignaciones a título singular,
legados. El asignatario de herencia se llama heredero, y el asignatario de legado, legatario.
Como se clasifican los herederos (porque todos los herederos son asignatarios a titulo
universal) pero dentro de los herederos existen ciertas clasificaciones:
1) Herederos universales: Son los que suceden en el patrimonio del causante sin designación
de cuota, dejo mi herencia a pedro juan y diego, herederos universales, no hay
determinación de cuota en el llamamiento que se les hizo a suceder.
2) Herederos de cuota: Aquellos que suceden en una cuota determinada de la herencia. Por
ej. dejo la mitad de mi herencia a juan, ¼ a pedro y ¼ a diego. Los 3 son herederos de
cuota.

� Tanto el heredero universal, como el heredero de cuota, son asignatarios a titulo


universal, porque los asignatarios a titulo universal son los herederos en general (sea
heredero universal o de cuota)
� No es lo mismo decir asignatario universal que heredero universal, porque el
heredero universal es uno de los tipos de asignatario universal que puede existir.

3) Herederos de remanente: Dentro de la clasificación entre heredero universal y heredero


de cuota, es asimilable al heredero universal, pero yo podría decir por ej. dejo la mitad de
mis bienes a juan, ¼ de mis bienes a pedro, 1/25 de mis bienes a diego y el resto a mi
heredero José, es heredero de remanente porque está llamado a suceder en lo que quede
después de haber asignado las cuotas.

� Existe una institución que cuando veamos los derechos que confluyen en la sucesión se
llama acrecimiento que consiste en que la porción de un heredero que rechaza en ciertos
casos acrece a los demás herederos, se junta a los demás herederos. Entonces por ej. Si yo
digo dejo la totalidad de mis bienes pedro y juan, (herederos universales porque no hay
designación de cuotas) si Juan rechaza su porción, eso se va a juntar a la porción del otro
que aceptó. Pero si yo digo dejo 1/3 de mis bienes a pedro, 1/3 de mis bienes a juan, y 1/3
de mis bienes a diego, si diego rechaza su tercio, ese tercio no acrece a los demás, porque
la voluntad del testador era que los demás se llevaran 1/3 c/u no más, entonces en ese tercio
que rechazó diego, se van aplicar las normas de la sucesión intestada para ver quién se lo
lleva.

� LA IMPORTANCIA DE DISTINGUIR ENTRE HEREDEROS UNIVERSALES Y


HEREDEROS DE CUOTA, ES QUE LA INSTITUCIÓN DEL ACRECIMIENTO
NO OPERA TRATANDOSE DE HEREDEROS DE CUOTA OPERA SOLO DE
LOS HEREDEROS UNIVERSALES.

Asignatarios a titulo singular


Son los que suceden en 1 o más especie o cuerpo cierto, o en una o más especies indeterminados de
cierto género, y que se les denomina legatarios, porque el art 1104 lo establece así:
Art 1104. Los asignatarios a título singular, con cualesquiera palabras que se les llame, y aunque en
el testamento se les califique de herederos, son legatarios: no representan al testador; no tienen más
derechos ni cargas que los que expresamente se les confieran o impongan. Lo cual, sin embargo, se
entenderá sin perjuicio de su responsabilidad en subsidio de los herederos, y de la que pueda
sobrevenirles en el caso de la acción de reforma.
Los legatarios SÓLO operan en la sucesión testada, no hay legatarios en la sucesión intestada, los
legados solo se pueden instituir en testamentos. Suceden en una o más especie o cuerpo cierto, o en
una o más especies indeterminadas de cierto género. Por ej suceden en el caballo x, inscrito x, en el
registro de criadores de caballos chilenos (sería especie o cuerpo cierto) o suceden en un caballo
(sin decir cual sería de género) el legatario no representa al difunto, y por lo tanto no tiene mas
derechos y mas obligaciones que aquellas que el testador les imponga en el testamento.
Por ej. Le dejo 100.000 a Juan, seria legatario de género, para que de esos 100.000 le pague 10.000
a pedro que yo le debía. (indeterminado, pero con una carga testamentaria) así el legatario no tiene
responsabilidad por las deudas hereditarias, es decir por las deudas que el causante tenía en vida
porque no lo representa, pero sin embargo el art 1104 habla sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria de los herederos y a la que pueda sobrevenirles en el caso de acción de reforma, ¿A que
se refiere esto? Primero que tiene responsabilidad en subsidio de los herederos es decir el acreedor
del causante, tiene que demandar primero a los herederos para que le paguen, y si los herederos no
le pagan, puede eventualmente dirigirse de manera subsidiaria al legatario, pero primero debe
entablar la acción contra el heredero.
En segundo lugar, cuando se refiere a sin perjuicio de la responsabilidad que puede sobrevenirles en
caso de reforma, de acuerdo al art 1067 respecto a las asignaciones forzosas, aquellas el testador,
aunque haga testamento tiene que respetarlas SI o SI, y si no las respeta los herederos tienen
derecho a que se modifique el testamento a fin que reciban las asignaciones forzosas que por ley le
corresponde (sobre todo las legítimas)
Supongamos que el testador reparte todos sus bienes entre legatarios y no le deja nada a los
herederos, entonces estos se van a molestar y van a entablar la acción de reforma del testamento,
que NO es una acción de nulidad si no que tiene por objeto que se modifique el testamento de tal
manera que respete las asignaciones forzosas, y respetando ellas el testamento se ejecute en lo
demás. En ese caso los legatarios van a ver comprometido sus legados, porque al reformarse el
testamento muchos legados van a quedar sin efecto por la necesidad de tener que respetarse las
asignaciones forzosas a eso se refiere el art 1104 cuando no se respetan las asignaciones forzosas.
Clasificación de los legados.
a) Legados de especie o cuerpo cierto: son aquellos en que se deja una o más especies o
cuerpo cierto. Tal auto, tal caballo.
b) Legados de género: Se deja una o más especie indeterminadas de cierto género, como por
ej. tales caballos, 100 quintales de trigo.

� La importancia de distinguir entre estos es que en legado de especie o cuerpo cierto


como la cosa alegada esta de tal manera especificada, el legatario de especie o cuerpo
cierto adquiere el dominio de la cosa alegada al momento de fallecer el causante y por
el modo de la sucesión por causa de muerte, si lo repudia se entiende que no lo
adquirió nunca, pero lo normal es que se acepten. En cambio, en el legado de género
como es 1 de cualquier especie del género y no hay especificidad de la cosa el legatario
no adquiere el dominio por sucesión por causa de muerte, si no por la tradición de la
cosa alegada que le hagan los herederos. Porque puede ser cualquier caballo, con tal
que sea de una calidad a lo menos mediana. Para los herederos el legado de genero va
a ser una carga testamentaria porque tiene que cumplirla entregando la cosa legada
genéricamente al legatario. Así el legatario de genero al fallecer el causante lo que
adquiere es un crédito o derecho personal, para exigir que los herederos le hagan la
tradición de la cosa alegada.

Al final en el legado de género, el testamento hace el papel de un titulo traslaticio de


dominio por el cual los herederos cumplen la obligación efectuando la tradición de la
cosa legada al legatario, en cambio en el legado de especie o cuerpo cierto el
testamento no es un titulo traslaticio de dominio porque el legatario adquiere por
sucesión por causa de muerte no por tradición.

Jueves 19/08/2021.
Apertura de la sucesión.
Regulada en el art 955 del CC, en términos generales es un hecho jurídico que es consecuencia de la
muerte de una persona, y en cuya virtud los bienes del difunto pasan a sus asignatarios.
Con la muerte de una persona suceden 2 hechos de manera automática:
1) La apertura de la sucesión: en términos generales es un hecho jurídico que es
consecuencia de la muerte de una persona, y en cuya virtud los bienes del difunto
pasan a sus asignatarios.
2) Delación de la herencia: llamamiento actual que hace la ley de los herederos en orden a
que se pronuncien si la aceptan o la rechazan.
� Puede haber una tercera entre ‘’ sobre la posesión legal de la herencia, establecida en el art
688.

1) Desde qué momento se produce la apertura de la sucesión Art 955 inciso 1: La sucesión
en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio;
salvos los casos expresamente exceptuados.

En primer lugar, la apertura de la sucesión se abre en el momento de su muerte, la muerte


puede ser real o presunta, en el caso de la muerte real NO hay problema, en el caso de la
muerte presunta se produce al dictarse el decreto de posesión provisoria de los bienes del
desaparecido arts. 82, 84 CC y la RG es que cuando una persona se da por desaparecida
transcurrido ciertos plazos se dicta el decreto de posesión provisoria de los bienes, y el
decreto de posesión definitiva de los bienes (casos en que se exime del decreto de posesión
provisoria por ej. perdida de aeronave, terremoto se omite el decreto de posesión provisoria
y se da paso al decreto de posesión definitiva de los bienes del desaparecido).
Art 84: En virtud del decreto de posesión provisoria, quedará disuelta la sociedad conyugal o
terminará la participación en los gananciales, según cual hubiera habido con el desaparecido; se
procederá a la apertura y publicación del testamento, si el desaparecido hubiere dejado alguno, y se
dará posesión provisoria a los herederos presuntivos.
No presentándose herederos, se procederá en conformidad a lo prevenido para igual caso en el
Libro III, título De la apertura de la sucesión.

� La importancia de determinar el momento preciso de la muerte de una persona porque con


respecto a la apertura de la posesión hay que tener presente lo siguiente: los requisitos que
se le exigen a un asignatario para suceder, tiene relación con que sea capaz y digno de
suceder, deben mirarse al momento del fallecimiento del causante, es decir en el momento
de apertura de la sucesión, en segundo lugar sobre los art 18 y 19 de la ley sobre efectos
retroactivos de la ley, en el caso de una herencia testada, la validez o invalidez de las
disposiciones del testamento se determinan en relación con la legislación vigente al
momento de la muerte del testador, no al momento en que se hizo el testamento, o cuando
se hizo la posesión efectiva ¿Porqué si el testamento se hizo antes? Porqué puede haber
pasado mucho tiempo entre que se hizo el testamento y en que murió el testador. En
materia testamentaria la validez de las disposiciones del testamento hay que verlas al
momento del fallecimiento del causante, esto obedece a que el testamento no es un contrato
es un acto jurídico unilateral, y en segundo lugar de acuerdo al art 999 CC el testamento en
relación con las disposiciones testamentarias su efecto se ve después de la muerte del
causante.
Art. 18 ley sobre efectos retroactivos. ‘’Las solemnidades externas de los testamentos se regirán por
la ley coetánea a su otorgamiento; pero las disposiciones contenidas en ellos estarán subordinadas a
la ley vigente a la época en que fallezca el testador’’.

Art. 19 ley sobre efectos retroactivos. ‘’Si el testamento contuviere disposiciones que según la ley
bajo la cual se otorgó no debían llevarse a efecto lo tendrán, sin embargo, siempre que ellos no se
hallen en oposición con la ley vigente al tiempo de morir el testador’’.

� Del art 18 y 19 la segunda consecuencia sería que, tratándose de una sucesión


testamentaria, la validez de las disposiciones testamentarias se determina de acuerdo a la
legislación vigente al tiempo de fallecer el testador.

● En tercer lugar, del art 955 CC de la apertura de la sucesión, se sigue que los efectos de la
aceptación de la herencia o de su repudiación por parte del asignatario se retrotraen a la
fecha de la muerte del causante art 1239 CC.
Art 1239 CC ‘’Los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia se retrotraen al momento
en que ésta haya sido deferida.
Otro tanto se aplica a los legados de especies’’.

� Se retrotrae al momento que haya sido diferida (herencia se difiere al momento de la


apertura de la sucesión) y la apertura de la sucesión es a la muerte del causante.

● En cuarto lugar, desde el momento de la apertura de la sucesión, ya se pueden hacer pactos


sobre la sucesión, porque no se trataría de una sucesión futura. Porque ya se apertura al
momento de fallecer el causante, por lo tanto, un heredero puede ceder su derecho real de
herencia a un 3 desde el momento mismo del fallecimiento del causante porque deja de ser
futura. (art 1909, 1910 CC)

● En quinto lugar, con la apertura de la sucesión se produce la indivisión hereditaria: esto es


que todos los herederos son dueños de la herencia, quedan como comuneros de la herencia,
por esto se habla de la comunidad hereditaria, a esta indivisión hereditaria se le pone
término mediante la partición de los bienes del difunto entre los herederos. La partición
viene a ser la asignación individual a cada comunero de parte de la herencia, antes que haya
partición y producido el fallecimiento del causante y la apertura de la sucesión, todos los
herederos pasan a ser dueños de todo, por esto hay una comunidad hereditaria o si ustedes
quieren la herencia esta indivisa porque pertenece a varios herederos.

Artículo 688 CC ‘’En el momento de deferirse la herencia, la posesión efectiva de ella se


confiere por el ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal no habilita al
heredero para disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no preceda:
1º. La inscripción del decreto judicial o la resolución administrativa que otorgue la posesión
efectiva: el primero ante el conservador de bienes raíces de la comuna o agrupación de
comunas en que haya sido pronunciado, junto con el correspondiente testamento, y la
segunda en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas;
2º. Las inscripciones especiales prevenidas en los incisos primero y segundo del artículo
precedente: en virtud de ellas podrán los herederos disponer de consuno de los inmuebles
hereditarios, y

3º. La inscripción prevenida en el inciso tercero: sin ésta no podrá el heredero disponer por
sí solo de los inmuebles hereditarios que en la partición le hayan cabido.

� Lo que dice este art: Es que falleció el causante si tenía bienes raíces, ustedes herederos no
pueden disponer de los bienes mientras no practiquen las siguientes inscripciones: la del
decreto de posesión efectiva en el registro del CBR si es que fue otorgada judicialmente la
posesión efectiva, eso sucede cuando en la herencia había testamento, O la inscripción de
la resolución administrativa que otorga la posesión efectiva, que es una resolución del
registro civil que se otorga cuando la herencia es intestada, en este caso se inscribe en un
registro especial de posesiones efectivas que lleva el servicio del registro civil, 2 mientras
no practique las inscripciones que se refieren los art precedentes que son la inscripción
especial de herencia, es decir la inscripción de los inmuebles a nombre de todos los
herederos en el registro del CBR donde se encuentre el inmueble, hecha esa inscripción los
herederos pueden desponer el inmueble, Sí, pero deben disponer todos de consuno (de
común acuerdo) porque respecto de ese inmueble hay comunidad hereditaria. 3. El acto de
partición, es decir, tiene por objeto asignar bienes determinados a c/u de los herederos,
cada heredero puede disponer del inmueble que le tocó luego que inscriba el acto de
partición, porque si no hay partición ese inmueble todavía es de todos los herederos.

Por esto es que desde la apertura de la sucesión nace una indivisión hereditaria, porque
quedan varios herederos en una comunidad, y esta comunidad termina por la partición.

Viendo el art 1344 CC Una vez que se adjudican los bienes específicos respecto a los herederos, en
virtud de la partición, aquella opera retroactivamente hasta el momento de la muerte del causante,
es decir se entiende que el heredero a quien le asignaron un bien especial, lo adquirió por sucesión
por causa de muerte, y por lo tanto la posesión la tuvo desde el momento mismo de la muerte del
causante porque el art 1344 CC consagra el efecto retroactivo de las particiones (por esto es que las
particiones son títulos declarativos).
CASO: Si un matrimonio va a en un avión, y se mueren ambos en el mismo momento (serían
comurientes) art 958 Si dos o más personas llamadas a suceder una a otra se hallan en el caso del
artículo 79, ninguna de ellas sucederá en los bienes de las otras.
� Este articulo quiere decir es que, si dos o más personas son sucesoras entre sí, o tienen
derechos sucesorios entre sí (como los cónyuges) si las 2 mueren a un mismo tiempo,
ninguna de ella sucede en los bienes de la otra, se abren las 2 posiciones efectivas, pero no
hay que asignar bienes de uno al otro, que también murió, porque también tenia derechos
sucesorios, si no que derechamente se pasa a los herederos.

2) Dónde se produce la apertura de la sucesión. art 955 inc 2: La sucesión se regla por la
ley del domicilio en que se abre; salvas las excepciones legales. La sucesión se abre en el
último domicilio que tuvo el causante, ese es el lugar de la apertura de la sucesión, lo que
en la práctica significa que, si la sucesión tenía testamento, la posesión efectiva tendría que
pedirla ante el tribunal que tenga competencia en el lugar del último domicilio del causante.
Los casos que son excepción se refieren al desaparecido al que murió por muerte presunta,
ya que su sucesión en ese caso se abre en el último domicilio que el desaparecido haya
tenido en chile. Porque si fallece un chileno en el extranjero, la sucesión se abre en el
extranjero porque fue su último domicilio. Si fallece en chile el ultimo domicilio que haya
tenido en chile. Pero si se trata de un desaparecido, la sucesión se abre en el último
domicilio que haya tenido en Chile. La sucesión se rige por la LEY del domicilio en que se
abre, por lo tanto, la sucesión se regla por la ley del país en que el causante tuvo su último
domicilio (art 955 CC) hace excepción a la regla del art 16 inc 1.

Excepciones: (art 955 inc 2).


a) Caso del chileno que fallece con domicilio en el extranjero, su sucesión se va a regir
por la ley extranjera RG, pero los derechos de cónyuge y sus parientes herederos
chilenos, deben regirse por la ley chilena, para ello hay un problema práctico, para
ello es necesario que haya bienes en Chile.

b) Extranjero que fallece dejando herederos chilenos art 998 CC. Si el extranjero fallece
con su último domicilio en Chile, no hay problema por el art 955 se aplicará la ley
chilena, si el extranjero fallece con su último domicilio en el extranjero hay que
distinguir, si no tiene parientes chilenos se va aplicar el art 955 y se regirá por la ley
extranjera, si tiene parientes chilenos se va aplicar el art 998 y en ese caso los chilenos
tienen derechos sobre los bienes de esta persona. Para asegurar que efectivamente
puede ejercer este derecho los chilenos es que el inc 2 del art 998 CC permite que,
respecto de los bienes del extranjero situados en chile, se les pueda adjudicar con
preferencia a los herederos chilenos.

c) Si fallece una persona en el extranjero y no hay bienes en chile, para ver que derechos
tendrían los chilenos tendríamos que irnos a la legislación extranjera, porque no habría
como ejecutar ese artículo respecto de bienes que no hay en Chile.

d) Caso en que una persona fallece con domicilio en el extranjero dejando bienes en chile,
en este caso hay 2 cosas, la posesión efectiva hay que pedirla en Chile, pero solo de los
bienes situados en chile, y se pedirá ante el juez del ultimo domicilio que el causante
tuvo en Chile, y si no lo tuvo, será el juez del domicilio de quién pide la posesión
efectiva.

e) Caso de la muerte presunta, se rige por la ley chilena, es declarada por el juez del
último domicilio del desparecido en Chile, se produce en ese momento la sucesión y así
se rige entonces por la ley chilena.

Art. 21 ley de efectos retroactivos de las leyes. ‘’En la adjudicación y partición de una herencia o
legado se observarán las reglas que regían al tiempo de su delación’’.

� Esto lleva a que se deba aplicar la ley sucesoria vigente al tiempo del fallecimiento del
causante, y que estén partiendo una herencia 60 años después.
Delación de la herencia.
De acuerdo al art 956: la delación de la herencia es el actual llamamiento que hace la ley a
los herederos o asignatarios para aceptarla o repudiarla. En consecuencia, una vez que
está deferida la herencia, el heredero puede aceptarla o repudiarla, la herencia o legado se
difiere al heredero o legatario también al momento de fallecer la persona cuya sucesión se trata,
siempre y cuando al heredero o legatario no se le haya llamado condicionalmente a la herencia,
porque en ese caso no se va a producir la delación de la herencia al momento de la muerte del
causante.
La delación de la herencia es en el fondo una oferta que hace la ley al asignatario para que
acepte o repudie la asignación. Normalmente coincide con la apertura de la sucesión, esto es al
momento de fallecer el causante. Si uno quisiera hacer un orden cronológico teórico sería ->
primero la apertura de la sucesión, después delación de la herencia, y 3 la voluntad del
asignatario en orden a aceptarla o repudiarla.
Sin embargo, podría suceder que el causante en su testamento haya instituido un legado (una
asignación a título singular) que dijera lo siguiente: le dejo mi auto a mi legatario xx, siempre y
cuando se reciba de abogado, en ese caso la asignación sería condicional, porque para que la
adquiera el legatario depende de una condición, en ese caso se trataría de una asignación
condicional. Entonces por eso que el art 956 señala que, en el caso de las asignaciones
condicionales, una asignación condicional se difiere al asignatario al momento de cumplirse la
condición, no al momento de la muerte del causante. (en el caso sujeto a condición suspensiva)
Caso de condición resolutoria: Le dejo mi auto a mi heredero xx pero si se recibe de abogado lo
pierde.
Art 956 ‘’La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o
repudiarla.
La herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de
cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente; o en el
momento de cumplirse la condición, si el llamamiento es condicional.
Salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del asignatario, pues
en este caso la asignación se defiere en el momento de la muerte del testador, dándose por el
asignatario caución suficiente de restituir la cosa asignada con sus accesiones y frutos, en caso
de contravenirse a la condición’’.
La RG la herencia o la asignación se difiere al momento del fallecimiento del causante,
excepción cuando la asignación es condicional sujeta a condición suspensiva en ese caso se
difiere al momento de cumplirse la condición; pero si la asignación esta sujeta a condición
suspensiva, y el evento o la condición consiste en no ejecutar un hecho (negativa) y que
dependa de la sola voluntad del asignatario (meramente potestativa) lo que dice el inc 3 del art
956 es que igual se difiere la asignación en el momento de fallecer el causante pero en este caso
el asignatario debe rendir caución de restituir la cosa y sus frutos si se contraviniese la
condición. Ej. Le dejo mi auto a juan, si es que no se va al extranjero durante el año siguiente
de mi muerte.
Los efectos de la delación de la herencia son:
Que el asignatario no adquiere la asignación por aceptación, si no que al momento de abrirse la
sucesión y si es una herencia o un legado de especie o cuerpo cierto adquiere la asignación por
sucesión por causa de muerte, y si es legado de genero lo va adquirir por la tradición que le
hagan los herederos del legado. En consecuencia, la aceptación de la herencia en el fondo como
no adquiere el dominio por aceptación, la aceptación de la herencia es una renuncia al derecho
de repudiar; y si el asignatario no acepta o no repudia, no pasa nada, a menos que se le
constituya en mora de declarar si acepta o repudia.
Artículo 1233. El asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia, se entenderá
que repudia.
Derecho real de herencia.
De acuerdo al 577 CC se definen los derechos reales como aquellos que se tienen de una cosa sin
respecto de determinada persona. El derecho real de herencia como definición podríamos decir que
es un derecho real que recae sobre todo el patrimonio de una persona difunta, o una cuota de este
patrimonio.
Características.
1) Derecho real de herencia distinto al dominio ya que no tiene por objeto bienes determinados
que forman la herencia, si no que tiene por objeto la universalidad del patrimonio que
constituye la herencia o una cuota de este, pero NO bienes determinados.
2) La acción real que nace del derecho real de herencia es la acción de petición de herencia
cuyo objeto es perseguir la herencia en manos de aquel que este en posesión de la herencia
sin ser heredero.

3) El derecho real de herencia tiene una vida limitada en el tiempo, no es perpetuo, porque por
el fallecimiento del causante, nace el derecho real de herencia en favor de los herederos,
respecto de toda la masa hereditaria. Una vez que se practica la partición de la herencia, los
herederos pasan a ser dueños de los bienes adjudicados, y por lo tanto ya no existe el
derecho real de herencia. Porque esta universalidad jurídica llamada herencia, sobre la cual
recae el derecho real de herencia se liquida al momento de practicarse la partición y
efectuarse las adjudicaciones en ese momento el derecho real de herencia deja de existir
como tal, pues los herederos que fueron adjudicatarios pasan a tener dominio directamente
sobre los bienes adjudicados, es por esto que el derecho de herencia es transitorio.

El derecho real de herencia se puede adquirir por 3 vías distintas independientes entre
sí: la forma normal en que los herederos adquieren el derecho real de herencia es la
sucesión por causa de muerte, pero fallecido el causante, también la sucesión por causa de
muerte puede adquirirse por tradición que se denomina cesión de derechos hereditarios por
ej, si falleció el causante y yo soy heredero, yo le puedo vender mi derecho de herencia a un
3, y el 3 va adquirir mi derecho real de herencia por tradición en razón de la venta del
derecho que hice, esa tradición se conoce como cesión de derechos hereditarios; la tercera
vía por la cual se puede adquirir el derecho real de herencia es por prescripción el plazo es
de 10 años a menos que se trate de un heredero putativo, aquel heredero a cuyo favor no
obstante no ser heredero obtuvo sin embargo la posesión efectiva, la prescripción es de 5
años. Por prescripción adquieren los falsos herederos.

Viernes 20/08/2021.
Explicación modos de adquirir el derecho real de herencia.

1) Sucesión por causa de muerte: es el modo de adquirir del derecho de herencia por el cual
adquieren los verdaderos herederos, o el legatario de especie o cuerpo cierto. Como
consecuencia del fallecimiento del causante el heredero adquiere de pleno derecho el
derecho real de herencia por el modo de sucesión por causa de muerte, no obstante que
puede el heredero con posterioridad aceptar o repudiar la asignación que le ha sido deferida,
así la aceptación de la herencia lo que hace es consolidar la adquisición de la herencia por
parte del verdadero heredero que la adquirió por sucesión por causa de muerte, por esto es
que la aceptación de la herencia el principal rol que juega es una renuncia al derecho a
repudiar la herencia. ¿Por qué es necesario que el heredero acepte o renuncie la herencia?
La razón es sencilla en primer lugar nadie puede adquirir derechos contra su voluntad, por
ende tiene que aceptar la herencia el heredero, y por otro lado es que la herencia no solo
supone activos, si no que pasivos, y puede suceder que la herencia que le ha sido deferida al
heredero esté mas cargada de deudas que posea un activo, por lo tanto el heredero que ve
que la herencia viene cargada con muchas deudas y poco activos, lo más aconsejable es que
repudie la herencia, y si es que tiene dudas entre activos y pasivos, lo normal es que acepte
con beneficio de inventario (beneficio que concede la ley, consiste en limitar la
responsabilidad del heredero con las deudas que trae la herencia sólo hasta el monto de los
bienes heredados)

� En esto de la adquisición de la herencia, por los 3 modos hay que referirse también a
la posesión de la herencia propiamente tal, y la ley distingue 3 tipos de posesión, legal
de la herencia, material o real de la herencia, y en 3 lugar la posesión efectiva.
a) Posesión legal de la herencia: Ella existe en el art 722 CC, es una posesión especialísima
porque el legislador más que una presunción realiza una ficción de que en ella concurren los dos
elementos de la posesión (corpus + animus) existe la posesión legal y se adquieren al momento del
fallecimiento del causante, aún cuando ignoren que su causante falleció. Esa posesión legal habilita
al heredero para ejercer acciones posesorias aún cuando tenga solo la posesión legal de la herencia,
e incluso más, si el causante tenía bienes que no eran de él, que eran de 3ros, la posesión legal del
heredero es una posesión incluso sobre las cosas ajenas, y por lo tanto podría habilitarlo de adquirir
por prescripción aquellos bienes que no eran del causante; la razón porque nuestro ordenamiento
jurídico contempla la posesión legal, la ley persigue que exista una continuidad en posesiones y no
existan momentos en que un bien no tenga, o no sea poseído, entonces como el heredero que ignora
que ignora que haya fallecido el causante y se le difiere la herencia, como no sabe no va a entrar en
posesión real, o va a demorar mucho tiempo, entonces para que no haya una disolución de
continuidad entre el fallecimiento del causante y el término por consecuencia de su posesión, y la
posesión de los herederos este tiempo en que el heredero incluso pueda ignorar y no haya aceptado
aún la herencia, se computa como tiempo posesorio del heredero a través de la posesión legal.
Art 722. La posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida, aunque el
heredero lo ignore.
El que válidamente repudia una herencia se entiende no haberla poseído jamás.

b) Posesión real o material: art 700 CC tenencia de una cosa determinada con animo de señor y
dueño, la posesión real o material puede tenerla el verdadero heredero, como el falso heredero, con
tal que concurran el corpus y el animus. Si se trata de un falso heredero lo habilitará para adquirir el
derecho de herencia por prescripción adquisitiva.
c) Posesión efectiva: Es aquella que se otorga por sentencia judicial, o resolución administrativa a
aquel que tiene la apariencia de heredero (puede ser verdadero como falso heredero) es una
institución eminentemente procesal, y que se les otorga a los herederos, no a los legatarios. Lo que
hace es declarar que unas personas son aparentemente herederos de otra. El auto de posesión
efectiva se inscribe en el registro nacional de posesiones efectivas que lleva el registro civil cuando
se trata de una sucesión intestada, o en el registro de propiedad del CBR del departamento donde se
haya pronunciado la resolución judicial que otorgó la posesión efectiva si se trata de una herencia
testada. Solamente desde que se inscribe el auto de posesión efectiva los herederos de consuno
pueden disponer de los inmuebles hereditarios, antes NO.

2) Tradición: Esta es la forma que adquiere el derecho real de herencia de un 3 en virtud de la


enajenación de este derecho real de herencia que le haya hecho alguno de los herederos. Por
lo tanto los requisitos para que se proceda a la cesión del derecho de herencia y que
permita adquirir la herencia por tradición por parte de un 3 son los sgtes: en primer lugar
debe efectuarse luego de fallecido el causante (si no fuese así es pacto sobre sucesión
futura), en segundo lugar la cesión de derechos hereditarios es la forma de efectuar la
tradición del derecho real de herencia, por lo tanto supone la existencia de un titulo
traslaticio de dominio por ser un modo de adquirir derivativo, puede ser la venta, la
permuta, la dación en pago etc. Si yo voy a practicar la tradición del derecho real de
herencia a un 3, es porque le vendí el derecho real de herencia, por que se lo permuté,
porque se lo doné etc. La tradición no es el título, es la forma de ceder el derecho real de
herencia como modo de adquirir el dominio por lo tanto requiere un título. Lo tercero que
es importante, normalmente uno ve muchos contratos de enajenación de derecho real de
herencia, en que, en vez de enajenarlo, se enajenan bienes que componen la sucesión, esto
está mal, porque la tradición del derecho real de herencia, en el titulo traslaticio no pueden
haberse cedido bienes determinados ya que el objeto de la cesión de los derechos
hereditarios es la universalidad de la herencia NO bienes determinados.

3) Prescripción: Se aplica al caso en que la herencia esta poseída por un falso heredero, se
puede adquirir por dos vías de prescripción, adquisitiva extraordinaria art 2512 CC 10 años,
sin embargo en ciertos casos la herencia puede adquirirse por prescripción adquisitiva
ordinaria de 5 años, y que es en el caso del heredero putativo o aparente, que obtuvo el
decreto de posesión efectiva a su favor porque en ese caso el decreto de posesión efectiva le
sirve como justo título, y por lo tanto prescribe en 5 años en vez de 10 años.

Derecho de transmisión.
Es un derecho en materia sucesoria que se aplica tanto respecto de la sucesión testada, como la
sucesión intestada. Art 957 CC. Sabemos que producida la delación de la herencia, el asignatario
debe pronunciarse en orden a si acepta o repudia la herencia, el problema es que pasa si el
asignatario fallece en el intertanto entre que falleció el causante y pronunciarse en orden si acepta o
repudia la herencia una vez que le fue diferida en el momento de fallecer el causante; en términos
generales podemos plantearnos las sgts hipótesis: 1) si el asignatario repudió la herencia antes de
fallecer, se considera que nunca fue asignatario y por lo tanto no transmite ningún derecho. 2) Si el
asignatario aceptó antes de fallecer, lo que va a transmitir a sus herederos, es su herencia, pero
tampoco hay problema porque también aceptó y luego murió. 3) El problema es la 3 hipótesis, si el
asignatario fallece antes de haberse pronunciado en orden si aceptaba o repudiaba la asignación; en
este caso es cuando tiene lugar el derecho de transmisión, porque dentro del patrimonio del
asignatario que murió antes de pronunciarse, está precisamente el derecho a aceptar o repudiar la
asignación que se le había deferido. Por lo tanto, para que sus descendientes o los herederos del
asignatario que falleció antes de pronunciarse si acepta o repudia la asignación, para que sus
herederos puedan pronunciarse, es necesario que de todos modos acepten la herencia de este que
murió sin pronunciarse si aceptaba o repudiaba, porque como ese derecho está en el patrimonio de
esta persona, para poder ejercerlo, sus herederos tienen que aceptar la herencia de él, o si no, no
podrían aceptar o repudiar la herencia de aquel que murió, y que su padre ‘’ no se pudo pronunciar.
� En el derecho de transmisión intervienen 3 personas, el primer causante es el que dejó una
herencia o legado y que el asignatario no alcanzó a aceptar o repudiar antes de que él
falleciera, después el transmitente, aquel que falleció sin aceptar o repudiar la herencia o
legado que se le defirió con motivo de la muerte del primer causante, el tercer personaje es
el transmitido, es decir el heredero del transmitente a quien se le transmite el derecho de
aceptar o repudiar ya que el transmitente no se pronunció respecto de ese derecho porque
falleció antes de aceptar o repudiar la herencia del primer causante.

Requisitos del primer causante, transmitente y transmitido.


a) Primer causante: El único requisito es que haya muerto.
b) Transmitente: Debe haber fallecido sin aceptar o repudiar la herencia que le había deferido
el primer causante, debe ser heredero o legatario del primer causante, y los derechos que
tenía el transmitente en la sucesión no deben haber prescrito.
c) Transmitido: Deben concurrir dos requisitos primero que sea heredero del transmitente, y
en segundo lugar que debe haber aceptado la herencia el transmitente, porque el derecho a
aceptar o repudiar viene dentro de la herencia del transmitente, como un derecho más
transmisible.

Jueves 26/08/2021.
Los acervos en la sucesión.
Los acervos en general significan la masa de bienes hereditarios que ha dejado el causante. En
términos generales está tratado en el art 959 CC las reglas generales de la sucesión, sucesión por
causa de muerte se distingue en 3 acervos necesarios esenciales y 2 acervos que son eventuales,
pueden formarse o no formarse.
Escenciales.
1) Acervo común o bruto: Está formado por todos los bienes propios del causante que se
pueden encontrar confundidos con bienes que no eran propios del causante, que pertenecían
a otras personas, por ej. bienes que sean de la sociedad conyugal, o bienes que haya podido
tener el causante pero que no tenía propiedad sobre ellos, por ej. Cuando era arrendatario o
comodatario. En primer lugar, para poder liquidar la sucesión hay que separar los
patrimonios, y en ese caso habrá que separar los bienes propios del causante de los bienes
que tenía pero que no eran de él. En el acervo bruto o común esta TODO, pueden ser bienes
propios, como los que no eran de él. Efectuada la separación se llega al acervo líquido.

2) Acervo íliquido: Los bienes que conforman el acervo ilíquido, son los bienes respecto del
cual el causante era dueño. Para pasar del acervo ilíquido donde están solo los bienes del
causante, al acervo líquido o partible hay que efectuar algunas deducciones al acervo
ilíquido que se llaman en general las bajas generales de la herencia, es decir del acervo
ilíquido descontada las bajas generales de la herencia vamos a llegar al acervo líquido o
partible, estas bajas generales de la herencia son las deducciones que es necesario practicar
en el acervo ilíquido para llevar a cabo las disposiciones testamentarias si la herencia es
testada, o las disposiciones de la ley si la herencia es intestada, ahí recién se puede empezar
a ejecutar el testamento o se puede empezar a ejecutar la herencia en relación con las
normas legales. Las bajas generales (959) afectan la masa hereditaria, no afectan a los
asignatarios en particular.

ARREGLAR.

Art 959 CC. En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del
difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado,
inclusos los créditos hereditarios:
1º. Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la
apertura de la sucesión;

2º. Las deudas hereditarias; (siempre en toda sucesión hay que distinguir entre las deudas
hereditarias y las cargas testamentarias, las deudas hereditarias son las que el causante tenía
en vida, esas deudas del causante en vida la soporta toda la sucesión, eventualmente si la
herencia era testada, el testador pudo nombrar a un heredero que pagara ciertas deudas
hereditarias, en cambio las cargas son aquellas que se imponen el testamento, nace en el
testamento no la tenía el causante en vida, como por ej dejarle algo a un heredero con la
carga de señalar que tiene que pagarle x a una persona)

3º. Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria;

4º. Las asignaciones alimenticias forzosas. (es decir los alimentos que por ley debía el
causante en vida a x personas por RG son una baja general de la herencia y se pagan con
cargo al acervo íliquido hay que descontarlo para poder llegar al acervo líquido, hay
excepciones en orden a este principio: 1) si son excesivos exceden la cuantía a lo que
debiera corresponder, el exceso se paga con cargo a la 4 libre de disposición, no son
asignaciones forzosas y por lo tanto no es baja general de la herencia porque el exceso es
voluntario. 2) Cuando el causante en el testamento le impuso a 1 de los asignatarios la
obligación de pagar los alimentos)

El L. 19.585 resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la ley.


Eventualmente.
Se forman para amparar el derecho que tienen los asignatarios forzosos de recibir aquello que por
ley le corresponde.
1) Primer Acervos imaginarios: Se forma cuando el causante hizo donaciones a otros
legitimarios en perjuicio de los demás. Se forma cuando el causante hizo en favor de
algunos legitimarios donaciones excesivas que pasan a llevar las legitimas de los otros
legitimarios.

2) Segundo acervo imaginarios: Cuando el causante que tiene legitimarios (asignatarios


forzosos) le ha hecho donaciones, pero no a los asignatarios si no que a 3 extraños también
se acumula ese valor.

� Resumen: acervo la masa de bien dejada por el causante al tiempo de fallecer. En esta masa
de bienes hay bienes propios y que no son de él, todo ese conjunto de bienes forma el
acervo común o bruto, sacamos los bienes que no son del causante y tenemos el acervo
ilíquido, descontamos las bajas generales de la herencia y tenemos el acervo líquido, este
acervo liquido se reparte sí, porque es líquido o partible, pero si el causante en vida hizo
donaciones excesivas a un tipo de asignatario forzoso que se llama legitimario, en perjuicio
de sus otros legitimarios hay que acumular el valor de esas donaciones para determinar la
masa partible, y para hacer eso se forma el primer acervo imaginario que es eventual si se
produce aquello, ahora si el causante hizo donaciones excesivas que pasan a llevar las
legitimas de los legitimarios pero esas donaciones se hicieron a 3 se va a formar este
segundo acervo imaginario.
Incapacidades para suceder.
Para suceder a una persona hay que ser capaz de suceder, y digno de suceder. Tal como en materia
de capacidades e incapacidades el art 961 reproduce la RG, todas las personas son capaces y dignas
de suceder, salvo aquellos que la ley declare incapaz e indigno.
La incapacidad y la indignidad para suceder es la regla especial y por lo tanto tiene que ser expresa
y tiene que haber una sentencia judicial que las declare. Para suceder en forma estable (porque si la
incapacidad o indignidad no se alega pasado un tiempo el que era incapaz e indigno de suceder se
va a consolidar como heredero) sea que el asignatario sea a titulo universal (heredero) a titulo
singular (legatario) sea que se sucede ab intestato, sea que se suceda por testamento SIEMPRE se
debe ser capaz y digno de suceder.
La capacidad para suceder es la aptitud legal de una persona para suceder a otra, y es la RG. La
incapacidad es la inaptitud de una persona para suceder a otra.
Las incapacidades para suceder son incapacidades de goce no son de ejercicio porque impiden
adquirir derechos por sucesión por causa de muerte. Entonces no es cierto que no existan
incapacidades de goce, en materia sucesoria sí.
Incapacidades para suceder:
1) RG No tener existencia al momento de abrirse la sucesión. 962 inc 1 CC. El asignatario
no existe, cuando se sucede por derecho de transmisión no es así, porque opera cuando la
persona cuyo derecho de la sucesión ha prescrito, fallece antes de pronunciarse en orden a
si acepta o repudia la asignación, transmite ese derecho a aceptar o repudiar a sus
herederos, por lo tanto, si se sucede por derecho de transmisión hay que existir al momento
de aceptar la herencia del transmitente. Pero si se trata de una persona que no tiene
descendientes, ‘’les dejo mis bienes a juan, y resulta que juan muere antes de que se abra la
sucesión y no tenía herederos’’ el legado queda SIN EFECTO.
Excepciones:
a) Salvo que se suceda por derecho de transmisión.
b) Cuando el asignatario es condicional (inc 2 962) (porque si una herencia o legado se
deja bajo condición suspensiva TAMBIEN es preciso existir al momento de cumplirse la
condición porque las herencias dejadas por condición suspensiva se difieren al heredero NO
al momento de la muerte del causante, si no al momento de cumplirse la condición.
c) Las asignaciones hechas a personas que no existen, pero se espera que exista: La
asignación vale con tal de que llegue a existir dentro de los 10 años siguientes a la apertura
de la sucesión.
d) Asignaciones hechas en premio de un servicio importante: es válida con tal que la
persona llegue a prestar el servicio dentro de los 10 años siguientes a la apertura de la
sucesión. Ej. Dejo mis bienes al chileno que encuentre la cura para el cáncer.

2) falta de personalidad jurídica respecto a personas colectivas art 963: en general dice
que son incapaces de toda herencia o legados las cofradías o establecimientos cualquiera
que no tengan personalidad jurídica, si la asignación tiene por objeto la fundación de una
nueva corporación o establecimiento podrá solicitarse la aprobación y obtenida la
personalidad jurídica vale la asignación. ¿Qué pasa si dejo la asignación a una persona
jurídica extranjera? Hay que distinguir, si la persona jurídica extranjera es derecho público
la asignación vale porque de acuerdo a las normas de derecho internacional las
personalidades jurídicas extranjeras que son de derecho público, creadas por ley del país
respectivo, no requieren de reconocimiento en chile por ende suceden sin problema porque
existe la persona jurídica. Si es de derecho privado hay 2 teorías, unas dicen que pueden
suceder, aunque no hayan obtenido el reconocimiento en chile porque no vienen a
desarrollar sus actividades a chile si no que, a suceder, otra teoría dice que no podrían
suceder porque como son personas jurídicas de derecho privado no gozan de igual
reconocimiento que las personas jurídicas extranjeras.

3) Aquel que haya sido condenado por crimen de dañado ayuntamiento Art 964:
Ayuntamiento era dañado, (de junta viciada) por ej. Si hubiera sido condenado por
violación de un primo hermano por ej., o una prima hermana, ese personaje es incapaz de
suceder, a menos que se hubiese casado con la prima hermana.

4) El eclesiástico confesor art 965: No se extiende a la parroquia del causante, es decir si el


causante le deja los bienes a la parroquia que asistía, la parroquia es digna de suceder, sólo
se aplica respecto de sucesiones testadas, si el eclesiástico confesor es hijo del causante, lo
va a confesar pero no le pesa la incapacidad porque por ser hijo es asignatario forzoso, por
lo tanto de acuerdo a las normas de la sucesión intestada si le corresponde forzosamente
una porción de la herencia, no por ser eclesiástico si no que por ser hijo del causante.

5) La incapacidad para suceder que tienen ciertos funcionarios, testigos y algunas otras
personas: sólo se aplica TESTADA porque el art 1061 dice que no vale disposición
testamentaria. El funcionario que haga las veces de notario, los testigos del testamento, los
cónyuges de esas personas ascendientes, descendientes o cuñados como los empleados del
notario. Sería completamente nulo porque sería un acto en favor de una persona incapaz.
Las indignidades para suceder.
Dice relación con la falta de méritos morales de una persona para suceder a otra, por ej. El que mató
al testador. Deben estar expresamente establecidas en la ley porque la RG es que toda persona es
capaz y digna salvo aquellos que la ley declare incapaces e indignos. A partir del art 968 vienen
todas las indignidades para suceder.
Art 968: Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios:
1º. El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este
crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla;
2º. El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya
sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que
dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada;
3º. El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive, que en el estado de demencia o destitución de
la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo;
4º. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto, o le impidió
testar;
5º. El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por
el mero hecho de la detención u ocultación.
� Las particularidades que tienen las indignidades para suceder es que se pueden sanear. En
primer lugar, por el perdón del ofendido, luego del plazo de 5 años.

Apertura de la sucesión.
Mientras la herencia sea aperturada, y mientras no se produzca la manifestación de la voluntad de
los herederos en orden de aceptar o repudiar la asignación, la ley establece algunas medidas de
seguridad para resguardar los bienes hereditarios, mientras no hay pronunciamiento de los
herederos. Estas medidas de seguridad son las siguientes:
1) Guarda y aposición de sellos: Están tratadas en los art 1222, 1223 y 1224 CC. En términos
generales es una medida de seguridad eminentemente provisoria porque dura hasta que se
confeccione el inventario de los bienes hereditarios.

2) Declaración de herencia adyacente: la herencia que no ha sido aceptada por los herederos
dentro de los 15 días siguientes a la apertura de la sucesión, siempre y cuando no haya sido
designado por el testador una albacea (Ejecutor testamentario) con tenencia de bienes, es
decir albacea que pueda administrar la herencia, y que haya aceptado el cargo art 1240 inc
1.
3) Confección o facción de inventario: Todo inventario puede ser simple o solemne, el
inventario simple es el simple listado de bienes que se hacen a la muerte del causante, lo
hacen los mismos herederos sin solemnidad alguna. El inventario solemne es el que se
practica previa orden judicial por un funcionario público y con las solemnidades legales.
Art 858 CPC. Las solemnidades son las sgtes: el inventario debe hacerse, con citación de
los interesados (herederos, acreedores etc) hay que publicar el decreto judicial que ordena la
confección del inventario solemne. En segundo lugar, el art 1255 señala quienes pueden
concurrir a la confección de un inventario solemne, en términos generales, son todos
aquellos interesados, tanto herederos como acreedores, y quienes pueden asistir a la
confección, el inventario de los bienes de una sucesión debe ser siempre solemne cuando
entre los herederos existen incapaces (de ejercicio, NO de suceder), de lo contrario será
simple. Los gastos de inventario son una baja general, por el hecho de confeccionar
inventario solemne se entiende que los herederos aceptan la herencia con beneficio de
inventario no tienen por que invocarlo, si lo hacen con inventario simple la cosa se
complica.

Aceptación o repudiación de las asignaciones


se produce al momento de la delación de la herencia, desde ese el heredero está habilitada para
aceptar o repudiar la asignación que se le haya dejado, a menos que la asignación fuese condicional.
a) Aceptación: acto por el cual el asignatario manifiesta la voluntad de tomar la calidad de
heredero o legatario.
b) Repudiación: Acto por el cual se rechaza tal calidad, y cierta manera el que repudia la
herencia se entiende que no la poseyó jamás, en términos generales los herederos o
legatarios gozan de absoluta libertad para aceptar o repudiar una herencia RG.

Excepción.
1) Cuando el asignatario se constituye en mora en orden a declarar si acepta o repudia,
porque en tal caso se entiende que repudia la asignación. 1233.
2) Si el heredero sustrae efectos de la sucesión se entiende que acepta la asignación.

● La época para aceptar o repudiar la asignación se puede desde el momento en que ha sido
deferida la asignación (desde la apertura de la sucesión) a menos que sea condicional,
porque hay que esperar que se cumpla la condición, para repudiar se puede desde el
fallecimiento del causante (apertura de la sucesión) aún cuando la sucesión o asignación sea
condicional igual se puede repudiar antes.

● No hay plazo para aceptar o repudiar la asignación, de acuerdo al art 1232 CC


expresamente señala esa norma que en general no hay plazo para aceptar o repudiar a
menos que a uno lo hayan demandado en orden a si acepta o repudia, como no hay plazo,
cualquier interesado puede exigir que el asignatario declare si acepta o repudia. Y
demandado un asignatario que declare si acepta o repudia, la ley le da un plazo para el
pronunciamiento de 40 días desde que se notifica la demanda, en consecuencia, el
asignatario se declara que estará en mora, y se entenderá que repudia, si dentro de estos 40
días no declara si acepta o repudia, el juez puede prorrogar este plazo hasta 1 año, en caso
de que el asignatario notificado este fuera del país o hubiese otro justo motivo que
justificara la prórroga. (40 días se le denomina plazo para deliberar). El objetivo de este
plazo es que el asignatario puede inspeccionar la herencia para ver si le conviene aceptar o
repudiar, y los actos que haga en función de este plazo para aceptar o repudiar no significa
que de ellos pueda desprenderse una aceptación tácita porque estaría ejecutando actos de
herederos.

● Si los herederos son incapaces aceptan o repudian por medio de sus representantes legales.

Características aceptación y repudiación.

1) Ambos deben ser puros y simples, no se puede aceptar o repudiar condicionalmente.


2) En general son indivisibles, no se puede aceptar una parte de la herencia y repudiar
otra, a menos que se suceda por derecho de transmisión.
3) Son irrevocables, se pueden rescindir pedir que se deje sin efecto si hay fuerza, dolo, o
lesión grave.

Viernes 27/08/2021.
Formas de aceptación.
Las formas de aceptación están en el 1241 del CC, señala que la aceptación de una herencia puede
ser expresar o tácita, se aplica tanto para las herencias o asignaciones a título universal, como para
los legados con las asignaciones a título singular, la aceptación de una herencia como de un legado
puede ser expresa o tácita.
1) La aceptación de la herencia es expresa de acuerdo al 1241 CC cuando se toma el título de
heredero, y se entiende que alguien lo toma cuando lo hace en escritura pública o privada,
obligándose como heredero, o en un acto de tramitación judicial. Ej. Por lo tanto si el
heredero pide la posición efectiva se entiende que hay aceptación expresa porque está
asumiendo el título de heredero, en un acto de tramitación judicial.

2) La aceptación de la herencia es tácita cuando el heredero ejecuta actos que suponen


necesariamente su intención de aceptar la herencia y que no hubiese podido ejecutar si no
se considerará heredero, por ej, la enajenación de cualquier bien de la herencia. Salvo que
en manera de aceptación tácita la enajenación hubiese sido autorizada por el juez,
protestando el heredero que no es su ánimo de obligarse como tal (como heredero)
� No se consideran actos de aceptación tácita los actos puramente conservativos, o de
inspección que ejecuten los herederos, porque pueden estar en este plazo de 40 días,
ampliable a 1 año en virtud del cual el heredero quería imponerse de los papeles para ver si
aceptaba o no.
Repudiación.
Siempre es expresa, salvo en el caso de excepción cuando el heredero es constituido en mora de
aceptar (art 1233 CC). No se presume de derecho, si no en los casos previstos por la ley, en el caso
que se presume es si se constituye en mora de declarar si acepta o repudia, en tal caso se entiende
que repudia.
� Hay un caso también de que pasa cuando un heredero repudia en perjuicio de los
acreedores, los acreedores están detrás de los herederos para cobrar las deudas que tenía el
causante en vida, el heredero repudia en perjuicio de los acreedores. En este caso la ley le
otorga a los acreedores, una especie de acción subrogatoria, porque los acreedores pueden
autorizados por el juez para aceptar ellos la herencia del deudor, pero sólo hasta la
concurrencia de sus créditos, y en lo demás subsiste el repudio.

● Tanto la aceptación como la repudiación producen efecto retroactivo, el heredero que


acepta, se entiende que aceptó al momento que se le difirió la asignación, aunque hayan
pasado 2 años por así decirlo, la repudiación también, hay una excepción en cuanto que la
aceptación produzca efecto retroactivo se refiere al legado de género.
Tipos de aceptación.
a) Aceptación pura y simple de la herencia: El heredero que acepta pura y simplemente,
responde de todas las deudas hereditarias y de las cargas testamentarias aun cuando estas
fueran mayores que el valor de los bienes que recibe.
b) Aceptación con beneficio de inventario: El heredero que acepta con beneficio de
inventario limita su responsabilidad hasta el monto de los bienes heredados. Es un beneficio
jurídico que consiste en no hacer responsable a los herederos, que aceptan con dicho
beneficio de las obligaciones hereditarias y las cargas testamentarias si no que hasta la
concurrencia del valor de los bienes que reciben, que han heredado. Art 1247 CC.
� Para la ley hay ciertos herederos que deben aceptar necesariamente con beneficio de
inventario. porque, aunque no lo invoquen el efecto que la ley establece para estos
herederos, es que van a responder de las deudas y cargas de la sucesión hasta la
concurrencia de lo que existiere al tiempo de la demanda por él cual le reclaman los
créditos. ¿Qué herederos deben aceptar con beneficio de inventario?
- El fisco, las corporaciones y establecimientos públicos, los incapaces, los herederos
fiduciarios.

B1) Características del beneficio de inventario.


Es un beneficio de orden público, esto significa que, en la herencia testada, el testador, no
puede prohibir a algún heredero que acepte con beneficio de inventario. si son varios los
herederos, basta que uno de ellos, acepte con beneficio de inventario para que estén todos
obligados a hacerlo.

B2) Requisitos para el beneficio de inventario.


1) Que se práctique inventario solemne.
2) Que ese inventario sea fiel
3) Que se practiquen antes que los herederos hayan ejecutado actos de herederos.
� Así el heredero que oculta bienes, o simula deudas, y con ello perjudica a los
acreedores, la sanción es que pierde el beneficio de inventario.
B3) Efectos del beneficio de inventario.
No hace responsable a los herederos por las deudas de la herencia y las cargas testamentarias si
no hasta la concurrencia del valor total de los bienes que hubieren heredado (limita la
responsabilidad al heredero). Es un beneficio de herederos, los legatarios NO tienen beneficio
de inventario.
Es un beneficio que tienen los herederos, frente a los acreedores del causante.

Acción de petición de herencia.


Acción de petición de herencia nace del derecho real de herencia, y tiene por objeto proteger el
derecho real de herencia, cuando la herencia está poseída por un heredero putativo (Falso heredero),
el verdadero heredero que ejerce esta acción persigue dos cosas:
1) Que se le reconozca su calidad de heredero.
2) Que a consecuencia de tal reconocimiento se le restituya la herencia.

� Podríamos definirlo como la acción que tiene el heredero, para que por un lado se le
reconozca su calidad de tal, y como consecuencia de dicho reconocimiento, se le
restituyan las cosas hereditarias poseídas por otra persona en calidad de heredero. Es
una acción que le corresponde sólo a los herederos, el legatario sólo tiene acción
reivindicatoria, porque es asignatario a titulo singular.

Pueden intentarla: El verdadero heredero probando su calidad de tal; también el


cesionario de un derecho real de herencia y se dirige contra el que ocupa la herencia en
calidad de heredero sin serlo (heredero putativo)

Su efecto es que, declarada la calidad de heredero para restituir la herencia, se recurre a la


regla de las prestaciones mutuas.

Se extingue por prescripción al cabo de 10 años, salvo que se trate de un heredero putativo
(falso heredero) a quien se le había concedido la posesión efectiva, porque en ese caso es
de 5 años.

� Si el falso heredero (heredero putativo) enajenó algún bien de la herencia, el verdadero


heredero se puede dirigir contra el heredero putativo se puede dirigir contra el heredero
putativo, con la acción de petición de herencia para que le restituya la herencia, pero resulta
que esta persona enajenó cosas a 3ros, respecto del 3ro, el heredero tiene acción
reivindicatoria para perseguir esa cosa enajenada, es decir en este caso la acción se dirige
contra un bien especifico. Si esta acción reivindicatoria no prospera, puede dirigir esta
acción reivindicatoria en contra del heredero putativo de mala fe, pero para que le complete
el precio por el cual enajenó la cosa, entonces, lo que importa para distinguir la acción de
petición de herencia, con la acción reivindicatoria, que el derecho real de herencia NO se
reivindica por la acción reivindicatoria, se persigue por la acción de petición de herencia,
que tiene por objeto que se reconozca la calidad de heredero del que le interpone y a
consecuencia de ello se le restituya la herencia aplicando las normas de la acción
reivindicatoria y específicamente las normas de las prestaciones mutuas.

Jueves 2/09/2021.
Sucesión intestada.

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