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UNIVERSIDAD PANAMERICANA
Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia
Primera Fase
Regional Escuintla

DERECHO CIVIL

1.- CONCEPTOS GENERALES DE DERECHO CIVIL

Concepto: Conjunto de doctrinas y normas jurídicas que estudian a la persona


como sujeto de derecho, las relaciones de la familia y sus bienes. ( ius civile =
derecho de la ciudad / ius gentium = derecho de un pueblo).
Para el tratadista Manuel Albdalejo el Derecho Civil es el Derecho Privado
general que regula las relaciones más comunes de la vida humana. Por su
parte, Julian Bonnecase lo define como la “rama del derecho privado que
determina la personalidad, regula las relaciones de familia y la estructura de las
obligaciones y la forma de apropiación de bienes.

El Derecho Civil ha sido considerado como Derecho Privado General y Común. Se


dice que el Derecho Civil es general porque rige las relaciones jurídicas generales
y ordinarias del ser humano en cuanto a tal, con abstracción de cualesquiera otras
circunstancias: raza, nacionalidad, profesión, sexo, etc.
Por otro lado, el Derecho Civil se considera común, porque norma todas las
relaciones jurídicas privadas de los hombres, que no están regidas por una rama
especial; y porque sus normas y principios se proyectan en las demás ramas del
Derecho, cuando ellas no aparecen inspiradas por principio o preceptos propios o
particulares, es decir, que con relación al Derecho Civil las demás ramas del
Derecho Privado son normas de excepción, pues cuando el Derecho Especial
carece de alguna regulación propia, entonces se aplican las normas generales del
Derecho Civil, que es el Derecho Común por excelencia.

Derecho Civil con Relación al Derecho Subjetivo y Objetivo:


El derecho es un vocablo de significación compleja, para su mejor comprensión
se divide en tres acepciones importantes:

Derecho Abstracto: Se entiende por la propia justicia, la equidad. El


hombre, como ser sociable, encuentra en sus relaciones los recursos o
medios indispensables para cumplir su misión, de ello surge la
necesidad del empleo de la fuerza para mantener las relaciones
equitativas o imperio del Derecho.
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Derecho Objetivo: (norma agenda) Conjunto de preceptos legales a que el


hombre debe ajustar su conducta en el seno de determinada sociedad.
Conjunto de normas jurídicas que forman el ordenamiento jurídico
vigente.

Derecho Subjetivo: ( Facultas Agendi) Las facultades que dichas normas


conceden y garantizan a los individuos sometidos a ellas. Conjunto de
facultades que corresponden al individuo y que éste puede ejercitar para
hacer efectivas las potestades jurídicas que las normas legales le
reconocen.

Derecho Civil y su Campo de Aplicación:


El derecho civil está integrado de las normas fundamentales de la Personalidad, la
Familia y el Patrimonio. Las reglas sobre la personalidad se refieren a la persona
en sí y no a sus relaciones con los demás; regulan la existencia y capacidad de las
personas físicas o individuales y de las personas jurídicas.
Las normas sobre familia rigen la organización de ésta, los derechos y deberes
que surgen del parentesco, matrimonio, paternidad y filiación matrimonial, de la
adopción, de la patria potestad, de los alimentos entre los parientes, de la tutela,
del patrimonio familiar, etc.
Las reglas sobre el patrimonio (conjunto de derechos y obligaciones estimables en
dinero) disciplinan o concerniente a los derechos reales, los derechos personales,
los derechos sucesorios por causa de muerte, etc.

Ámbito de Derecho Civil Guatemalteco:


Comprende los siguientes campos:

A) Derecho de la Personalidad
Persona Individual o física:
Existencia
Duración
Atributos: Nombre, estado y capacidad Domicilio
Ausencia

Persona Jurídica o colectiva:


Los mismos atributos de la persona individual, con excepción de la ausencia

B) Derecho de la Familia
Matrimonio
Unión de Hecho
Patria Potestad
Parentesco
Alimentos
Filiación
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Adopción
Tutela
Patrimonio Familiar
Derecho Registral Civil o simplemente Registro Civil (en nuestro caso el
Registro civil ha sido absorbido por el Registro Nacional de Personas y su ley
constitutiva)

C) Derecho Patrimonial

Los bienes y demás derechos reales


La sucesión Hereditaria: Testamentaria e Intestada o Legal
Registro de la Propiedad
Derecho de Obligaciones
Obligaciones
Contratos en particular

Están regulados en el Código Civil = Decreto Ley 106 entró en vigencia el 1 de


julio de 1964, cual se divide en 5 libros:

Libro I De las Personas y la Familia arts. 1 al 441


Libro II De los bienes de la propiedad y demás Derechos Reales
Arts. 442 al 916
Libro III De la Sucesión Hereditaria arts. 917 al 1,123
Libro IV Del Registro de la Propiedad arts. 1,124 al 1,250
Libro V De las Obligaciones:
De las obligaciones en general arts. 1251 al
1673
De los Contratos en Particular arts. 1674 al
2,180

2.- LA PERSONA

Definición:
Todo ser capaz de adquirir o ejercer derechos y contraer obligaciones. Todo
ser humano, distinto de los demás seres vivos, por sus atribuciones intelectuales y
morales. El tratadista Puig Peña ha definido la persona como “todo ser o entidad
susceptible de figurar como término subjetivo en una relación jurídica”. El citado
autor entiende por relación jurídica “toda relación de vida, reconocida y
sancionada por el Derecho”.
Para Manuel Osorio, persona es todo ser o entidad capaz de derechos y
obligaciones, aunque no tenga existencia individual física, como las
corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones.
En el lenguaje jurídico se llama persona a todo ser capaz de derechos y
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obligaciones. El término persona es más amplio que sujeto de derecho, ya que


todo sujeto de derecho será persona; pero no toda persona será sujeto de
derecho, porque la actuación supone la aptitud o susceptibilidad, pero no
viceversa.

Persona Individual y persona jurídica:


Tradicionalmente las personas se han clasificado en individuales y jurídicas. Las
individuales han sido llamadas físicas o naturales. Las jurídicas han recibido
varias denominaciones: morales, colectivas, sociales e incorporables, o
simplemente entidades. Savigny es el creador del término “persona
jurídica”.
Persona Individual: Todo ser de la especie humana, es decir, todo ser nacido de
una mujer.
Manuel Osorio dice que persona individual es todo hombre y mujer como sujeto
jurídico, con capacidad para ejercer derechos y contraer y cumplir obligaciones.
Las persona individuales también llamadas naturales de dividen según su enfoque
jurídico en: a) por el sexo: en hombre y mujer, aparte la discutida condición de los
hermafroditas; b) por su realidad corporal externa, en nacidos y concebidos; c) por
la capacidad de obrar: en mayores y menores de edad; d) por el estado civil:
solteros y casados; e) por la nacionalidad o ciudadanía: en nacionales y
extranjeros, con la especie intermedia de los naturalizados en un país; f) Por lo
administrativo o municipal en: vecinos, residentes y transeúntes.

El artículo 4 del C. C. Dice que la persona individual se identifica con el nombre


con que se inscriba su nacimiento en el Registro Civil, el que se compone del
nombre propio del apellido de sus padres casados, o el de sus padres no casados
que lo hubieren reconocido. (Regulación en el C. C. Del art. 1 al 14).

Persona Jurídica: Resultado de una ficción de la ley, capaz de ejercer


derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y
extrajudicialmente. Las personas jurídicas nacen por creación o autorización de
la ley. El artículo 15 del C.C. establece quienes son persona jurídicas dentro de
nuestra legislación.
Las personas jurídicas pueden dividirse en dos grupos: de derecho público: el
Estado, municipalidades, etc.; de derecho privado: las asociaciones, fundaciones,
sociedades etc.

Existencia Legal y Natural de la Persona:


La existencia legal de las personas individuales comienza con el nacimiento.
Desde entonces inicia la personalidad civil del ser humano y se extingue con la
muerte. (Art. 1 C.C.). Las personas individuales de existencia natural o visible son
capaces de adquirir derecho y contraer obligaciones. La existencia natural de la
persona individual principia desde su concepción en el seno materno. Es
evidente que todos los seres concebidos requieren protección en cuanto a los
derechos que por su existencia legal puedan llegar a obtener, si nacieren vivos.
Es la protección de los derechos eventuales del que está por nacer. Sobre este
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particular el C.C. en su art. 1, dice que al que está por nacer se le considera
nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de
viabilidad. De nacer vivo los derechos eventuales se convierten automáticamente
en derecho adquiridos.
La existencia o vida de las personas individuales termina con su muerte natural.
Se entiende, por muerte natural la cesación de la vida por cualquier causa o
medio.

Premoriencia y Comoriencia: Neologismo. Muerte simultánea de dos o más


personas. Si ellas ha perecido en un peligro común, se presume que la muerte ha
sido simultánea, salvo probar que fue sucesiva. (Art. 3 C.C.).
Cuando en un suceso o acontecimiento trágico determinado, fallecieron dos o más
personas, y hubiere necesidad de determinar (para efectos sucesorios), cuál de
ellas murió antes o primero que las otras, si se llegare a comprobar esta
circunstancia, se está en el caso de la premorencia.
Si no se lograre establecer quién de ellas falleció primero, se presume que todas
murieron al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de
derechos entre ellas.
La simultaneidad de la muerte es la primera impresión que se experimenta, la
primera deducción que hace nuestra mente; por tal razón la conmorencia se
establece como una presunción de la ley, prima facie, pero con carácter iuris
tantum, es decir que admite prueba en contrario.

Nacimientos múltiples:
De conformidad con el art. 2 del C.C. si dos o más personas nacen de un mismo
parto, se considerarán iguales en los derechos civiles que dependen de la edad.

3.- La personalidad

Definición: Aptitud para ser sujeto de derechos y deberes o de relaciones


jurídicas. La apreciación de la persona, física o jurídica, considerada en sí
misma, en cuanto a su existencia y capacidad, como sujeto de derecho, determina
y constituye la personalidad.

Derecho de la personalidad: Bonnecase define el derecho de personalidad


como el conjunto de reglas e instituciones que se aplican a la persona considerada
en sí misma, en su individualización y en su poder de acción. Individualización, es
el conjunto de elementos que permiten, por una parte, distinguirla socialmente; y
por la otra, determinar cuándo es necesario afectarla jurídicamente. Los
elementos que permiten distinguirla son el nombre, el estado y el domicilio.
Para Castán Tobeñas el derecho de personalidad, es la facultad concreta de que
están investidos todos los sujetos que tienen personalidad.
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Teorías sobre la Personalidad:


Sobre el origen de la personalidad
Teoría de la Concepción: La personalidad principia desde que está concebido
el ser. Se basa en el principio de que la personalidad se inicia desde el momento
de la concepción. Si la personalidad jurídica, afirman sus seguidores, es inherente
al ser humano, resulta lógico y consecuente que sea reconocida a partir de la
concepción, máxime si se toma en cuenta que la ley protege la existencia humana
aún antes del nacimiento.

Teoría del nacimiento: Se funda en que durante la concepción el feto no tiene vida
independiente de la madre, y en que el reconocimiento de su personalidad
tropezaría con el inconveniente práctico de la imposibilidad de determinar el
momento de la concepción (Castán Tobeñas. Tomo I).
Tiene ancestro romano. El momento en que la criatura nace, es el momento en
que principia la personalidad. El nacimiento implica que el nuevo ser humano
tiene vida propia independiente de la vida de la madre, y es un hecho que puede
ser objeto de prueba razonablemente fehaciente.

Teoría de la viabilidad: Exige para el reconocimiento de la persona no sólo el


hecho de nacer ésta viva, sino, además, la aptitud para seguir viviendo fuera del
claustro materno (viable significa capaz de vivir = vitae habilis=) (Castán Tobeñas.
Tomo I).

Agrega esta teoría, al hecho físico del nacimiento, el requisito de que el nacido
tenga condiciones de viabilidad, de que sea viable, es decir, que haya nacido con
aptitud fisiológica para seguir viviendo fuera del vientre materno, por sí solo.

Teoría ecléctica: Trata de conjugar las teorías anteriores. En su expresión más


generalizada, fija el inicio de la personalidad en el momento del nacimiento,
reconociendo desde la concepción derechos al ser aún no nacido, bajo la
condición de que nazca vivo.
El art. 1 del C.C. dispone que la personalidad civil comienza con el nacimiento y
termina con la muerte; sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido
para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad.

Capacidad: Aptitud que tiene un persona para adquirir derechos y contraer


obligaciones de hecho y de derecho.
La capacidad puede ser absoluta y relativa (art. 8 y 9 C.C.)
Capacidad de Derecho o de Goce: aptitud de adquirir derechos, ser titular de ellos
y ser sujeto de derecho; es inherente a las personas.
Capacidad de Hecho o de ejercicio: aptitud legal de una persona para ejercer
personalmente por sí misma, los derechos que le correspondan. Se adquiere a los
18 años de edad en Guatemala. Se presume la capacidad de las personas.

Los actos de incapaces son nulos. Los anteriores a la declaratoria de interdicción


son anulables; si se trata de una perturbación mental transitoria el acto es anulable
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pero debe probarse la perturbación. (Art. 9 C.C.)

Incapacidad: art. 9 C.C. La declaratoria de interdicción produce, desde la fecha


en que sea establecida en sentencia firme, incapacidad absoluta de la persona
para el ejercicio de sus derechos.
Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar,
pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones.
Art. 13 C.C. incapacidad relativa.
Interdicción: Es el estado en que se encuentran las personas que han sido
incapacitas para la realización de todos o de algunos actos de la vida civil;
dementes pródigos, quebrados o condenados a ciertas penas. Únicamente por
decisión judicial puede ser sujeta a interdicción de una persona. (Manuel Osorio).
Arts. 9 y 12 C.C. Declaratoria judicial que determina la ineptitud de una persona
para adquirir de derechos y contraer obligaciones por sí misma ya sea por
incapacidad mental congénita o adquirida.

Atributos de la Persona: Son tres los atributos:


Nombre: es un elemento que sirve para diferencia o distinguir a una persona
dentro de la familia o de la sociedad.
Estado: determina el lugar o situación que jurídicamente le corresponde en
orden a sus relaciones de familia.
La capacidad: establece el grado de aptitud para ejercitar derechos y contraer
obligaciones.
Domicilio: sede jurídica de las personas
Patrimonio:

El Nombre: Consta de dos partes: el nombre propio, prenombre, nombre de pila o


de bautizo; y el patronímico, nombre de familia o de apellido. Ambos son
inseparables en materia jurídica, aunque no en lo social. Jurídicamente el nombre
es indivisible. (Art. 4 C.C.)
La adquisición del apellido tiene lugar en los siguientes casos:
Filiación: (art. 4 C.C.)
Adopción (art. 232 C.C.)
Matrimonio (art. 108 C.C.)

El apellido se pierde por extinción del derecho de filiación, por cesación o por
revocación de la adopción; y respecto de la mujer por nulidad o disolución de su
matrimonio.
Caracteres del Nombre: Absolutos y Relativos
Absolutos: oponibilidad erga omnes; inalienabilidad e imprescriptibilidad.
Por la oponibilidad erga omnes el nombre puede hacerse valer en cualquier caso,
tiempo y ante cualquier persona.
Por la inalienabilidad, no puede ser enajenado en modo alguno, bajo ningún título.
Sin embargo, desde otro punto de vista, puede transmitirse: por filiación, por
adopción o por matrimonio.
Por imprescriptibilidad, el nombre o el derecho al mismo no se puede extinguir por
ninguna causa.
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Relativos: inmutabilidad e irrenunciabilidad


Por la inmutabilidad debe entenderse strictu sensu que el derecho al nombre no es
susceptible de cambio. El derecho a tener un nombre in inmutable.
Por la irrenunciabilidad, en sentido estricto el derecho al nombre no se puede
renunciar, dado que jurídicamente, la persona humana necesita de nombre.

El estado Civil: Es la calidad de una persona en orden a sus relaciones de


familia, en cuanto le otorga o impone determinado derechos y obligaciones civiles.
Salvat estima que el estado civil tiene por objeto determinar el número y
naturaleza de los derechos que incumben a las personas.

Clasificación del Estado Civil:


En relación con la nación:
Nacionales
Extranjeros

En relación con la familia:


En función con el matrimonio: a) soltero, b) casado o conviviente de
hecho, c) viudo, y d) divorciado.

Identificación de Persona:
Art. 5 C.C. El que constante y públicamente use un nombre propio distinto del que
consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, u omita alguno
de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio
de declaración jurada hecha en escritura pública, por la misma persona si fuere
mayor de edad o por sus pares que ejercieren la patria potestad, o por cualquiera
que tenga interés en su identificación.
La identificación de la persona se puede establecer en cualquiera de los siguientes
casos:
Por el uso constante y público de un nombre propio distinto del que aparece en
su partida de nacimiento.
Cuando el interesado use incompleto su nombre.
Cuando se omita algunos de los apellidos que le correspondan.
La identificación de persona se tramita conforme el art 440 del C.P.C y M.

4.- Personas Jurídicas:

Persona Jurídica es el resultado de una ficción de la ley, capaz de ejercer


derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y
extrajudicialmente. Las personas jurídicas nacen por creación o autorización de
la ley. Son personas jurídicas los municipios, las sociedades, instituciones de
beneficencia o asistencia social, las fundaciones, las corporaciones.
Art 15 del C.C. establece quienes son personas jurídicas, así mismo el art. 67 de
la Constitución Política señala a las personas jurídicas.
Características:
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Conjunto de personas y bienes


Tiene un fin constante por desarrollar o cristalizar, que no puede ser llevado a
cabo por una sola persona.
Posee un reconocimiento legal. La ley la declara y reconoce como persona
jurídica.
Puede ser sujeto de derecho.
Atributos de la persona jurídica:
Personalidad y capacidad = considerada en sí misma, en cuanto a su existencia y
capacidad como sujeto de derecho. En cuando a la capacidad debe decirse
que las personas jurídicas tienen capacidad de derecho (de goce) que
adquieren desde el momento de su constitución. (Art. 16 C.C.)
Nombre = es variable, ya que está sujeto a las circunstancias de nacimiento de la
persona jurídica.
Domicilio = arts. 38 y 39 C.C.
Patrimonio =

Clasificación:
Por la forma de su constitución:
Tipo Asociacional = estado, municipalidades, instituciones de derecho público
(USAC, IGSS, BANGUAT, etc.), sociedades, universidades, iglesias,
asociaciones y corporaciones en general.
Tipo Fundacional = Fundaciones

Por el Fin u objetivo que persiguen:


Necesarias o de derecho público = estado, municipalidades, instituciones de
derecho público
Voluntarias de Interés Privado = Asociaciones, Sociedades, Corporaciones,
Consorcios, Fundaciones.

Las fundaciones han sido definidas como afectaciones de capital o capitales


afectados a una finalidad determinada, generalmente de tipo benéfico, de
asistencia social educativo etc. (arts. 20, 21, 22 C.C.).
Las entidades de interés público, como los establecimientos de asistencia social y
otras instituciones similares regulan su capacidad civil por las leyes que las hayan
creado o reconocido (arts. 18 C.C.)

La capacidad de las asociaciones se regulará por las normas de su institución


aprobadas por el Ejecutivo, cuando no hubieren sido creadas por el estado (art. 18
C.C.).

Las regulaciones sobre el establecimiento y funcionamiento de compañías o


asociaciones extranjeras contenido en los arts. 28, 29, 30 y 31 C.C.

Personas jurídicas constituidas en el extranjero


Son también personas jurídicas los Estados extranjeros, cada una de sus
provincias o municipios, los establecimientos, corporaciones, o asociaciones
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existentes en países extranjeros, y que existieren en ellos con iguales condiciones


que los del artículo anterior.

El problema que plantean las personas jurídicas constituidas en el extranjero debe


ser considerado en el derecho internacional privado, al cual remitimos. Por nuestra
parte, hemos de limitarnos a indicar brevemente cuáles son las soluciones que
han prevalecido en los principales tópicos de esta materia.

(VER ART. 22 AL 31 DEL CODIGO CIVIL)

5- El domicilio:

Concepto y Etimología
Domicilio proviene del latín domus, casa, hogar. La real Academia Española
ofrece 3 acepciones: 1. Morada fija y permanente. 2. Lugar en que legalmente se
considera establecida una persona para el cumplimiento de sus obligaciones
y el ejercicio de sus derechos, 3. Casa en que uno habita o se hospeda. El
domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de
permanecer en él (art. 32 C.C.). Se presume el ánimo de permanecer, por la
residencia continua durante un año en un lugar. Cesará la presunción si se
comprobare que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte.
El domicilio es una residencia calificada o habitual. El domicilio de una persona
jurídica es el que se designa en el documento en que conste su creación, o en
defecto, el lugar en que tenga su administración o sus oficinas centrales (arts. 38 y
39 C.C.)

Clasificación del Domicilio


CLASES:
a) Domicilio Voluntario o Real: se constituye voluntariamente por la residencia en
un lugar con ánimo de permanecer en él. (Art. 32 C.C.)
b) Domicilio Múltiple o Plural: Si una persona vive alternativamente o tiene
ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliada en cualquiera
de ellos. (Art. 34 C.C.)
c) Domicilio Circunstancial o Accidental: La persona que no tiene residencia
habitual se considera domiciliada en el lugar donde se encuentra. (Art. 35 C.C.)
d) Domicilio Legal: Es el lugar en donde la ley fija su residencia para el ejercicio de
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. (Art. Art. 37 C.C.)
e) Domicilio Contractual, especial o electivo: Las personas en sus contratos
pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones
que éstos originen. (Art. 40. C.C.)

Elementos: externo u Objetivo = residencia, el asiento de una persona en un


lugar y elemento interno o Subjetivo = ánimo de permanencia.
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Caracteres del Domicilio:


Fijo: significa que el domicilio sea estable. No debe confundirse con el concepto de
inmutable
Obligatorio: quiere decir necesario y existente siempre, de acuerdo con el objeto
jurídico del domicilio

Residencia: Domicilio, morada, habitación. Permanencia o estancia en un lugar


o país. Presencia y vivienda de determinados funcionarios en donde desempeñan
sus cargos o funciones, exigida como obligación aneja a su ejercicio.
Vecindad: Circunscripción municipal en que una persona reside (art. 41) (arts.
17 y 18 C. Municipal)

Domicilio de las personas jurídicas

El domicilio de para corporaciones, establecimientos y asociaciones autorizadas


por las leyes o por el gobierno, es el lugar donde está situada su dirección o
administración, si en sus estatutos o en la autorización que se les dio, no
tuviesen un domicilio señalado.

El domicilio de las personas jurídicas está determinado, en primer lugar, por los
estatutos o por la autorización que les dio vida; a falta de ellos, por el lugar en
donde se encuentra la dirección y administración.

6. La Ausencia.
Concepto y naturaleza jurídica
Concepto común: En lenguaje corriente ausencia significa la no presencia de una
persona en el lugar donde debería encontrarse.
Concepto legal: En lenguaje legal o forense ausencia ha denotado el estado de
una persona que desaparece del lugar de su domicilio, se ignora su paradero, y su
existencia se considera o llega a ser incierta.
Este concepto tradicional, que reconocen unánimemente todos los tratadistas de
Derecho Civil, aparece en segundo plano en el art. 42 de nuestro Código Civil, que
encabeza el capítulo de la Ausencia. Dice el inco. Final de dicha disposición legal:
“Se considera también ausente, para los efectos legales, la persona que ha
desparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora.

Declaración de ausencia y sus efectos


La declaración de ausencia produce efectos patrimoniales, familiares y sociales.
a) Los efectos patrimoniales consisten en la administración de los bienes del
ausente, por un guardador, o por sus parientes. Ya se vio que son llamados en
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primer término su cónyuge e hijos, y en su defecto los parientes consanguíneos en


el orden sucesorio legal.
b) En cuanto a los efectos familiares, es obvio determinar que el cónyuge presente
tendrá de modo exclusivo la patria potestad sobre los hijos comunes menores, con
todos sus derechos y obligaciones.
c) En lo referente a efectos sociales, las sociedades corporaciones o asociaciones
de que el ausente forme parte, podrán sufrir o no alteraciones, o extinguirse,
según se disponga en el instrumento constitutivo o estatuto correspondiente.

Administración de los bienes del ausente


En rigor, la administración de los bienes del ausente comienza desde que se
confían en depósito al defensor específico o a un depositario ad hoc, porque, en
cierto modo, el depositario realiza y cumple funciones administrativas y no
solamente de mera custodia, máxime si la naturaleza de los bienes así lo requiere
o exige.
Empero la verdadera administración se inicia con la entrega de los bienes, en tal
carácter, al guardador o a los parientes del ausente, una vez que la ausencia ha
sido declarada.
Las disposiciones relativas a la administración, contenidas en el código civil Art. 44
y sigtes. Y el código procesal civil y mercantil art. 418 y sigtes, se resumen así:
El guardador deberá solicitar al juez de Primera instancia el discernimiento del
cargo, y antes de confirmarlo o discernirlo, el juez podrá seguir, de oficio, una
información sobre la moralidad y aptitudes del nombrado. Con el resultado, el juez
confirmará o no el nombramiento y, en caso afirmativo, discernirá el cargo.
Inmediatamente se procederá al inventario y avalúo de los bienes que se habrá de
administrar, así como al otorgamiento de garantía suficiente (fianza, prenda,
hipoteca, etc.).
Si se tratare de un guardador común recibirá retribución anual, conforme lo
dispuesto para la tutela, es decir, que oscilará entre el 5% y el 15% anual de las
rentas y productos líquidos de los bienes Art. 340 CC. En cambio, la retribución de
administrador pariente serán los frutos naturales y civiles de los bienes. Art. 59
CC.
Las excusas o impedimentos para el ejercicio del cargo deberán presentarse
dentro de quince días, contados de la fecha de la notificación del nombramiento.
Sin embargo, los que sobrevinieren durante el ejercicio serán admisibles en
cualquier tiempo. Mientras no esté aceptada la excusa y discernido el cargo a otra
persona, el que haya propuesto la excusa o impedimento no podrá separarse de la
administración.
Para la enajenación o gravamen de los bienes el administrador deberá obtener
autorización o licencia judicial, mediante la justificación de urgente necesidad o
manifiesta utilidad del acto que se pretende verificar.
En general, el administrador de bienes del ausente está sujeto a todas las
restricciones, prohibiciones y obligaciones de los tutores y protutores,
principalmente a la rendición de cuentas, y como es obvio, a las responsabilidades
que se puedan deducir en su contra.
El administrador tendrá la representación judicial y extrajudicial del ausente.
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Muerte Presunta
Efectos de la declaración de muerte presunta
a) EFECTOS PATRIMONIALES:
La declaración de muerte presunta produce también efectos patrimoniales,
familiares y sociales.
El inmediato y más importante efecto de tipo patrimonial es conceder vía libre a los
herederos testamentarios o legales del muerto presunto, para pedir la posesión
definitiva de los bienes.
Como consecuencia o derivación implícita de la posesión efectiva los herederos
podrán enajenar o gravar los bienes a cualquier título.
Los poseedores de los bienes deberán prestar las pensiones alimenticias a
quienes tengan derecho a ello, en los términos que la ley establece. Art. 73.cc.
Los poseedores de los bienes (herederos o legatarios) están impedidos
legalmente de adquirirlos por prescripción. Art. 76 CC.
Desde que se sepa, por noticia comprobada, que el ausente vive, los herederos
dejan de ser poseedores de los bienes y se convierten automáticamente en
administradores o guardadores de los mismos Art. 71 CC.
b) EFECTOS FAMILIARES:
En el campo familiar la declaración de muerte presunta causa la disolución del
matrimonio. Como consecuencia, el cónyuge sobreviviente, queda autorizado
para volverse a casar. En caso lo haga, el nuevo matrimonio será válido aunque
el ausente viva, a no ser que los cónyuges o uno de ellos conociera la
circunstancia de estar vivo el ausente. En este caso, la acción de nulidad
corresponde al ausente o al cónyuge que haya ignorado, al casarse, que aquél
vivía. Esta acción prescribe a los seis meses contados para el ausente, desde la
fecha en que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio, y para el cónyuge, desde
que supo la supervivencia del ausente.
Es lógico que la muerte presunta repercuta en el derecho de patria potestad sobre
los hijos sujetos a ella quedando el cónyuge sobreviviente como único titular de
ese derecho. Al regreso del ausente que se presumía muerto, ipso facto recupera
éste sus derechos de patria potestad.
c) EFECTOS SOCIALES:
En cuanto a los efectos sociales, la declaración de muerte presunta determinará la
modificación o terminación de las asociaciones etc., de que sea miembro o socio
el muerto presunto, según se prevea en la escritura social, estatutos o documento
creador.

Cuándo se declara la muerte presunta


Lo establece claramente el art. 63cc. que dispone: “Transcurridos cinco años
desde que se decretó la administración por los parientes, o desde que se tuvo la
última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de éste y, en tal
caso, podrán sus herederos testamentarios o legales, pedir la posesión de la
herencia”.
Dentro de una sana hermenéutica, la ley fija dos puntos de partida para el
cómputo de los cinco años: 1) Desde que se decretó la administración de los
bienes del ausente, por sus parientes, y 2) Desde que se tuvieron de él últimas
noticias.
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Para el caso del primer cómputo no hay ninguna dificultad. Para el segundo, es
menester que en la resolución judicial de declaración de ausencia se fije o se
establezca la fecha de las últimas noticias, para de esa fecha iniciar la cuenta de
los cinco años. Podría darse el caso también que durante el curso de la
administración se recibieren noticias, debidamente comprobadas, del ausente.
¿Qué pasaría entonces? ¿Se interrumpiría el término de cinco años, comenzado a
correr a partir del decreto de administración? La respuesta tiene que ser
afirmativa, y si no se vuelve a saber del ausente, el término de cinco años se
tendrá que contar necesariamente desde la fecha de las últimas noticias recibidas,
legalmente comprobadas.

Muerte presunta extraordinaria


Con carácter extraordinario la ley ofrece, taxativamente, tres casos que dan lugar
a la declaración de muerte presunta. Efectivamente, el Ar. 64 c.c. dice a la letra.
“Podrá asimismo declararse la muerte presunta”
De la persona que despareciere durante una guerra en que haya tomado parte
o se hubiere encontrado en la zona de operaciones, cuando haya
transcurrido un año de terminada la guerra sin que se tenga noticia de ella.
De la persona que se hubiere encontrado a bordo de un buque náufrago, o al
verificarse un accidente de aviación, cuando haya transcurrido un año de su
desaparición, y
De la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiere desparecido
por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación y otro
siniestro”.

Como lógicamente se colige la declaración de muerte presunta se hará por la


autoridad judicial, y la correspondiente sentencia será inscrita en el Registro Civil
(Hoy Renal) del domicilio del presunto muerto. Art. 418 c.c.
Ahora bien, ¿en qué término se podrá hacer tal declaración? Para los casos
contenidos en los incisos a) y b) del art. 64 cc después de transcurrido un año de
terminada la guerra sin que se hayan tenido noticias de la persona desaparecida,
o de la desaparición de la que se encontraba a bordo del buque náufrago o de la
aeronave que sufrió el accidente (de aviación).
Respecto del caso contemplado en el inciso c) del art. 64 c.c. la ley no señala
término para la indicada declaración de presunción de muerte.
Cabe hacer notar que este caso presenta dos 2) matices: 1) Cuando consta la
fecha del siniestro, y 2) Cuando no consta.
Cuando se tratare del primer aspecto (1) por analogía se habrá de aplicar el
transcurso del plazo de un año, que se exige para los casos a) y b) del art. 64 c.c.:
porque como reza el viejo aforismo “donde existe la misma razón, se aplica la
misma disposición”.
Cuando no consta la fecha del siniestro, en cualquier tiempo podrá promoverse la
solicitud de tal declaración; y entonces habrá de tener aplicación del art. 65 c.c.
que literalmente dice:
Cuando no constare la fecha del siniestro en que se presume fallecida alguna
persona, el juez fijará el día y la hora que se reputen ser lo de la muerte, en vista
de las circunstancias en que pueda haber ocurrido y de las pruebas que presente
~ 15 ~

los interesados.
A falta de datos acerca de la hora del fallecimiento, se fijará como tal, la última
hora del día presuntivo de la muerte”.

7. La familia
Concepto
El vocablo familia ofrece varios significados. Uno de carácter general con que se
designa “el conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines”.
Y otro, en sentido estricto, con que se designa el parentesco más próximo y
cercano: el grupo formado por el padre, la madre y los hijos comunes. Esta
acepción, con alguna variante, es la que ha alcanzado la categoría de sentido
jurídico, que se puede traducir como “el conjunto de personas unidas por el
matrimonio y por el vínculo de parentesco”.
En esta última definición se puede observar que, dentro de la familia, se
reconocen tres clases de relaciones:
Relación conyugal (entre cónyuges o esposos);
Relación paterno-filial (entre padre e hijos);
Relación parental (entre parientes).

El derecho de Familia
El Derecho de Familia puede enfocarse desde dos ángulos: objetivo y subjetivo.
En sentido objetivo es el conjunto de normas que se regulan las relaciones de las
personas que constituyen un grupo familiar o una familia.
En sentido subjetivo se define como “el conjunto de derechos que nacen de las
relaciones que dentro del grupo familiar mantienen los miembros de esta familia
con los demás para cumplimiento de los fines de la unidad familiar”.
En general, el Derecho de Familia comprende el conjunto de normas
reguladoras del matrimonio y sus implicaciones, paternidad y filiación, patria
potestad y tutela, alimentos, adopción y todo lo referente al Estado Civil de
las Personas.

Fuentes del Derecho de Familia


En el derecho guatemalteco se reconocen cuatro fuentes del Derecho de Familia:
El matrimonio;
La unión de hecho;
La filiación;
La adopción;
Conviene destacar que la unión de hecho es una institución social familiar muy
particular en nuestro país, dato que, en otros, tal forma de integrar la familia no se
conoce.
~ 16 ~

Características del Derecho de Familia


Las principales son las siguientes:
Predominio de las relaciones personales sobre las relaciones patrimoniales.
Primacía del interés social sobre el interés individual,
Las relaciones familiares son a la vez derechos y deberes.
Los derechos de la familia son inalienables e intransmisibles, irrenunciables e
imprescriptibles
Los derechos de la familia no están condicionados
Carácter obligatorio o de orden público de las leyes relativas a la familia.
Por la naturaleza de las características anotadas se ha pretendido considerar
el Derecho de Familia como Derecho Público.

Parentesco Consanguíneo
Es el parentesco que se da entre personas que descienden de un mismo tronco
familiar o ascendiente, nuestra legislación lo reconoce hasta el cuarto grado.

Parentesco por Afinidad


La afinidad es un parentesco por analogía y semejanza, que nace por causa del
matrimonio entre uno de los cónyuges y los parientes consanguíneos del otro. Es
un parentesco por la ley, llamado comúnmente parentesco político. Su vida o
duración es precaria, pues concluye por la disolución del matrimonio (ar. 198 c.c.)
En esto se diferencia, en un aspecto, del parentesco por consanguinidad, que es
inextinguible.

Efectos Jurídicos del Parentesco


La importancia del parentesco se advierte claramente en lo relativo al matrimonio,
alimentos, excusas, implicancias y recusaciones de funcionarios judiciales,
impedimentos notariales...
Los efectos jurídicos que se pueden derivar son tres:
Derechos
Obligaciones
Incapacidades o impedimentos

8.- El Matrimonio
Definición y Etimología:
Es una institución social por medio de la cual una un hombre y una mujer se unen
con el ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y
educar a sus hijos y auxiliarse entre sì
Tomar como definición la establecida en el artículo 78 del Código Civil.

Características del Matrimonio:


Es una institución de naturaleza jurídica, está regida exclusivamente por la ley.
Es una institución de orden civil, organizada y tutelada por el Estado
Es una institución de orden público, dado que está absolutamente excluida o
sustraída del imperio del principio de autonomía de la voluntad de las partes
contrayentes; a quienes les está vedado aportar las leyes o normas
correspondientes para crearse u régimen diferente.
~ 17 ~

Es un contrato porque nace y se funda en el consentimiento de los contrayentes;


tiene su origen en el acuerdo de voluntades de dos personas, con ánimo de
obligarse. Naturalmente que es un contrato sui-géneris porque se diferencia
de los demás contratos, en razón de que se rigen por normas legales, de
interés público y, por ende, no susceptibles de ser alteradas por los
contratantes y que prohíben someterlo a condiciones suspensivas o
resolutorias.
Está fundado en el principio monogámico; la unión de un solo varón con una sola
mujer. La ley no autoriza la poligamia simultánea; aunque si la poligamia
sucesiva o sucesión de matrimonios legales por disolución del matrimonio
anterior.
Su característica fundamental es la perpetuidad. Esta debe entenderse en el
sentido de estabilidad. Es evidente que el complejo de intereses de todo
orden que nacen del matrimonio, requieren tanto para los propios cónyuges,
como para la familia y la sociedad en general, su conservación y
mantenimiento.
El matrimonio es una de las instituciones sociales de mayor relevancia,
indiscutiblemente que es la célula núcleo o base jurídica de la familia.

Clasificación doctrinaria del matrimonio:


I. por su carácter:
- civil o laico
- religioso
II. por su consumación:
- rato
- consumado
III. por su fuerza obligatoria:
- válido
- insubsistente
IV. por su forma de celebración:
- ordinario o regular
- extraordinario o irregular

LOS ESPONSALES

Los esponsales son la promesa de casarse que se hacen el varón y la mujer,


con reciproca aceptación; tal promesa no se podrá invocar para que se
realice el matrimonio, ni para demandar por incumplimiento daños y
perjuicios (80 c.c.)
Los esponsales son la promesa de matrimonio mutuamente aceptada.
Constituyen un hecho privado que no produce ninguna obligación ante la ley civil.
Los bienes o cosas que se donan o entregan como prenda del cumplimiento de
una promesa o contrato se denominan arras.
La acción para exigir el cumplimiento de la promesa, deberá entablarse dentro de
los tres meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Vencido
éste plazo, sin que se haya ejercitado la acción, las partes quedan libres de toda
obligación. En este caso, si hubo arras, las devolverá quien las recibió.
~ 18 ~

APTITUD PARA CONTRAER MATRIMONIO


La aptitud para contraer matrimonio está determinada por la mayoría de
edad (81 c.c.), por el hecho que los contrayentes hubiesen cumplido los dieciocho
años de edad, sin obstar que puede contraerlo el varón mayor de dieciséis y la
mujer mayor de catorce, siempre que medie la autorización conjunta del padre y
de la madre (81, 82, 83, 84 c.c.), o de uno de ellos, y si ninguno puede hacerlo por
un juez.

IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO


Son los hechos o circunstancias que constituyen obstáculo legal para la
celebración del Matrimonio.
Clasificación:
-Impedimentos Absolutos: son aquellos impedimentos o
circunstancias que al darse provocan que el mismo (matrimonio) no
nazca a la vida jurídica y se encuentran regulados en el artículo 88 del
Código Civil PE: los parientes consanguíneos, los ascendientes o
descendientes y las personas casadas o unidas de hecho con persona
distinta

- Impedimentos prohibitivos, son aquellos impedimentos que al


desaparecer el matrimonio nace a la vida jurídica, regulados en el
artículo 89 del Código civil: PE: el matrimonio de los menores de
edad, sin el consentimiento de sus padres, el matrimonio de la
mujer antes de que trascurran trescientos días contados desde la
disolución del anterior matrimonio, etc.
-
- Impedimentos relativos, son aquellos impedimentos que provocan
la anulabilidad del matrimonio, se encuentran regulados en el
artículo 145 del Código Civil PE. Cuando uno o ambos cónyuges
ha consentido por error, Etc.

EL MATRIMONIO INSUBSISTENCIA, ILÍCITO, ANULABILIDAD Y PUTATIVO


INSUBSISTENCIA
Es el impedimento absoluto para contraer matrimonio que tienen:
Parientes consanguíneos en línea recta, y en lo colateral, los hermanos,
medios hermanos;
Ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad;
Los casados o unidos de hecho, con persona distinta de su conviviente.
ANULABILIDAD
Es una acción que busca declarar al matrimonio nulo, por haberse
~ 19 ~

celebrado mediante lo siguiente:


Cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o
coacción.
Del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la
procreación, siempre que por su naturaleza sea perpetua,
incurable y anterior al matrimonio.
Incapacidad mental al momento de celebrarlo.
Autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge, con el
cónyuge sobreviviente.
ILICITO
Por los requisitos concurrentes u omitidos, al matrimonio lícito se contrapone el
ilícito, este último puede ser nulo, en cuyo caso es discutible la calificación de
matrimonio, nunca existente para la ley;

PUTATIVO
El artículo 89 señala los casos en que no se pueden celebrar matrimonios, según
el artículo 90 si no obstante lo preceptuado en artículo 89 se celebrara un
matrimonio, este será válido pero el funcionario y las personas culpables serán
responsables de conformidad con la ley.

MATRIMONIOS ESPECIALES O EXCEPCIONALES:


a) In artículo mortis causa (105 c.c.)
b) El de militares en campaña o plaza sitiada (107 c.c.)

DEBERES Y DERECHOS QUE NACEN DEL MATRIMONIO


(Artículos 108 al 115 c.c.)
Derecho de la mujer de agregar a su propio apellido el del cónyuge.
Representación conyugal corresponde a ambos.
Obligación del marido a suministrar todo lo necesario para el sostenimiento del
hogar.
Obligación de la mujer al sostenimiento del hogar en forma equitativa.
Derecho preferente de la mujer sobre el sueldo del marido.
Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y cuidar de sus hijos.

CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO


Cumplidos los requisitos formales previstos en el código (arts. 94, 95, 96, 97 c.c.),
y cerciorado el funcionario de la capacidad y aptitud de los contrayentes, señalará,
si estos así lo solicitan día y hora para la celebración del matrimonio, o procederá
su celebración inmediata (98). La ceremonia de la celebración de matrimonio es
el acto solemne con el que culminan las diligencias iniciadas a ese efecto. Para
celebrar el matrimonio civil, el funcionario autorizante, en presencia de los
contrayentes, da lectura a los artículos 78 y 108 a 112 del Código Civil; recibe de
cada uno de los contrayentes su consentimiento y, en seguida, los declara unidos
en matrimonio (99). El funcionario debe hacer constar el matrimonio en acta
correspondiente, que ha de ser aceptada y firmada por los cónyuges, los testigos,
y entregar inmediatamente constancia a los contrayentes (99 y 100) (101)
~ 20 ~

9. RÉGIMEN ECONÓMICO DEL MATRIMONIO


EFECTOS PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO
. El matrimonio no solo constituye un estado civil, sino que determina un régimen
patrimonial; porque la ley civil tiene previsto, como obligatorio y exclusivo, o como
supletorio ante el silencio de los contrayentes, el sistema patrimonial de bienes
que ha de regir en el hogar constituido. (116 a 140).

CAPITULACIONES MATRIMONIALES. DEFINICIÓN Y OBLIGATORIEDAD


Son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el
régimen económico del matrimonio (117 c.c.)
El artículo 118 del c.c. establece los casos específicos en que son obligatorias las
capitulaciones matrimoniales y son cuatro casos: si alguno de los contrayentes
tuviere bienes que lleguen a dos mil quetzales; si alguno de los contrayentes
tuviere, arte, profesión u oficio que le produzcan emolumentos o rentas que
exceda de doscientos quetzales; si alguno de los contrayentes tuviere bajo su
administración bienes de menores o incapacitados que estén bajo su patria
potestad, guarda o tutela; o si la mujer fuera guatemalteca y el varón extranjero o
guatemalteco naturalizado

CLASIFICACIÓN DE LOS REGÍMENES ECONÓMICOS EN EL DERECHO


GUATEMALTECO
Son las disposiciones acordadas por los contrayentes, antes o en el acto de
celebración del Matrimonio (puede ser mediante capitulaciones matrimoniales), en
virtud de las cuales disponen la forma en que se administrará el patrimonio
presente y futuro en la relación marital.
a) Comunidad Absoluta (art. 122 c.c.)
b) Separación Absoluta (art. 123 c.c.)
c) Comunidad de Gananciales (art. 124 c.c.)

COMUNIDAD ABSOLUTA
Todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos
durante el mismo, pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al
disolverse el matrimonio.

SEPARACIÓN ABSOLUTA
Cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le
pertenecen y será dueño absoluto de sus frutos.

COMUNIDAD DE GANANCIALES
El marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer
~ 21 ~

matrimonio y de los que adquieran durante él, por título gratuito o con el valor de
unos y otros; pero harán suyos por mitad al disolverse el patrimonio conyugal los
bienes siguientes:
a) Los frutos de los bienes propios.
b) Los que se compren con esos frutos.
c) Los que adquieran con su trabajo.

LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO CONYUGAL


(140, 141, 142 y 143 c.c.) Concluida la comunidad de bienes se procederá a su
liquidación. Si el régimen económico fuere el de comunidad parcial, los bienes que
queden después de pagar las cargas y obligaciones de la comunidad y de
reintegrar los bienes propios de cada cónyuge, son gananciales que
corresponderán mitad por mitad, a marido y mujer y a sus respectivos herederos.

10. MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO

CAUSAS DE DISOLUCIÓN
Muerte de uno de los cónyuges, declaración de muerte presunta de uno de los
cónyuges, divorcio.

Muerte natural y muerte presunta de uno de los cónyuges


La muerte de uno de los cónyuges como causal de disolución del matrimonio, es
un hecho natural de efectos jurídicos, no produce dificultades.
La declaración de muerte presunta produce como efecto inmediato la disolución
del matrimonio y autoriza al cónyuge para contraer nuevo matrimonio (77 c.c.)

Separación y divorcio (ver art. 154 c.c.)


Separación: Es la causa modificativa del matrimonio, en donde se interrumpe la
vida en común, sin ruptura definitiva del vínculo, por acto unilateral de uno de los
cónyuges, por acuerdo mutuo o por decisión judicial.
Divorcio: Ruptura o extinción del vínculo matrimonial por la resolución judicial
pronunciada por funcionario competente, previos los trámites y formalidades
legales.

CAUSALES DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO


1) Mutuo acuerdo o mutuo consentimiento de los cónyuges;
2) Por voluntad de uno de los cónyuges, fundada en una causa
determinada señalada en la ley.

DIVORCIO Y SEPARACIÓN POR MUTUO ACUERDO Y POR CAUSAL


DETERMINADA
DIVORCIO y SEPARACIÓN POR MUTUO ACUERDO: La separación o
divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges, no podrá pedirse sino después de un
año, contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio (154 c.c.)
~ 22 ~

El art. 163 preceptúa que si la separación o el divorcio se solicitaren por


mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio.
Conforme el art. 164, es al juez a quien corresponde, bajo su responsabilidad,
calificar la garantía y asegurar satisfactoriamente las obligaciones de los
cónyuges. El art. 165 dispone que no pueda declararse el divorcio mientras no
estén suficientemente garantizadas la alimentación y educación de los hijos.
DIVORCIO POR CAUSA DETERMINADA: Es el típico divorcio absoluto en
cuanto constituye precisamente la forma admitida por las legislaciones que no
aceptan el divorcio por mutuo consentimiento. Dichas causas conforme el artículo
155, son las siguientes: (aprender por lo menos 5 causales, las que se les hagan
más fáciles)
La infidelidad de cualquiera de los cónyuges;
Los malos tratamientos de obra, las riñas y las disputas continuas, las
injurias graves, ofensas al honor, y en general, al conducta que haga
insoportable la vida en común;
El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los
hijos;
La separación o abandono voluntario de la casa conyugal o la
ausencia inmotivada, por más de un año;
El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio, a un hijo
concebido antes de su celebración, siempre que el marido no haya
tenido conocimiento del embarazo antes del matrimonio;
La incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los
hijos;
La negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con
los hijos comunes, los deberes de asistencia y alimentación a que están
legalmente obligados;
La disipación de la hacienda doméstica;
Los hábitos del juego o la embriaguez;
La denuncia de delito o acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra
el otro;
La condena de uno de los cónyuges, en sentencia firme, por delito contra la
propiedad o por otro común con pena mayor de cinco años de prisión;
La enfermedad grave, incurable y contagiosa, perjudicial al otro
cónyuge o a la descendencia;
La impotencia absoluta y relativa para la procreación, siempre que por su
naturaleza sea incurable y posterior al matrimonio;
La enfermedad incurable de uno de los cónyuges;
La separación de personas declarada en sentencia firme
El artículo 158 fue adicionado por el decreto-ley 218, en el sentido de que
no puede declararse el divorcio o la separación con el simple allanamiento de la
parte demandada, ni es suficiente prueba para declararlos la confesión de la parte
demandada sobre la causa que los motiva.

EFECTOS COMUNES Y PROPIOS DE LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO


COMUNES: - liquidación del patrimonio conyugal; - derecho de alimentos a favor
del cónyuge inculpable; - suspensión o pérdida de la patria potestad, cuando la
~ 23 ~

causal de separación o divorcio la lleve consigo y haya petición expresa de parte


interesada. (159 c.c.)
PROPIOS DE LA SEPARACIÓN: -subsistencia del vínculo matrimonial; - el
cónyuge inculpable de la separación tiene derecho a la sucesión intestada del otro
(160 Y 1082 C.C.); - la mujer puede continuar usan el apellido del marido.
PROPIOS DEL DIVORCIO: - disolución del vínculo conyugal (161); - la mujer
pierde el derecho de seguir usando el apellido del marido (171); - el parentesco
por afinidad se extingue (198); - Extinción del derecho de sucesión intestada.

11. LA UNIÓN DE HECHO


CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
Es el ánimo de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio,
de convivir maridablemente, sin estar casados entre sí con el propósito de formar
un hogar y vida en común más o menos duradera cumpliendo los mismos fines
que el matrimonio, y con el plazo mínimo y condiciones para que goce de la
protección legal.
NATURALEZA JURÍDICA: institución social que cumple con fines similares al
matrimonio, y busca dar legalidad a uniones anteriormente consideradas ilícitas e
inmorales, se tiene por objeto cubrir la necesidad de brindarles protección legal a
la mujer y a los hijos.

ANTECEDENTES EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA


Constitución de 1945 art. 74 decía el Estado promoverá la organización de la
familia sobre la base jurídica del matrimonio, el cual descansa en la igualdad
absoluta de derechos para ambos cónyuges; la ley determina los casos en que,
por razón de equidad, la unión entre personas con capacidad legal para contraer
matrimonio, debe ser equiparada, para su estabilidad y singularidad al matrimonio
civil.
En 1947 se dictó el estatuto de uniones de hecho Decreto Legislativo 444.
En la Constitución de 1956 ya no se mencionan los caracteres de esta unión,
solamente se limita a decir que la ley determina lo relativo a uniones de hecho.
El Código Civil de 1964 se equipara la unión de hecho al matrimonio, y la regula
(173 c.c.)
La Constitución de 1965 la regula en el artículo 86: La ley determinará la
protección que corresponde a la mujer y a los hijos dentro de la unión de hecho y
lo relativo a la forma de obtener su reconocimiento.
~ 24 ~

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES CON EL MATRIMONIO (importante)


El matrimonio cuyos efectos se producen a partir de la fecha de celebración del
mismo. La unión de hecho (173 c.c.) sus efectos se retrotraen a partir de la fecha
en que la misma se inició
Tanto el matrimonio como la unión de hecho declarada crean un estado
permanente hasta su disolución: el primero con carácter de invariable, no así el
segundo, que puede transformarse en estado matrimonial (189 c.c.)
Si bien los efectos de la unión de hecho declarada reflejan casi todos los efectos
del matrimonio, en realidad corresponden a figuras jurídicas distintas.
REQUISITOS para constituir la Unión de Hecho (Artículos 173 AL 178 Código
Civil)
a) capacidad legal para contraer matrimonio;
b) que exista hogar (o haya existido);
c) que la vida en común se haya mantenido en forma constante y estable
por tres años como mínimo;
d) Que se cumpla o haya cumplido con los fines del matrimonio;

UNIÓN DE HECHO VOLUNTARIA Y JUDICIAL


VOLUNTARIA: 173 c.c., se declara y formaliza ente el alcalde municipal por medio
de acta o ante notario en acta o escritura.
CONTENCIOSA O JUDICIAL: 178 c.c., es la que declara el funcionario judicial
competente, mediante sentencia.

EFECTOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS


a) los unidos, mientras no se haya disuelto esa unión, tienen impedimento
absoluto para contraer matrimonio, con persona distinta (88 c.c.)
b) los bienes comunes no podrán gravarse ni enajenarse sin
consentimiento de ambos (176 c.c.)
c) los convivientes de hecho se heredarán (184 inc. Primero c.c.)
d) las disposiciones relativas al matrimonio, tienen validez para la unión de
hecho (184 c.c.)
e) los hijos nacidos después de ciento ochenta días de la fecha fijada como
principio de la unión de hecho y los nacidos dentro de los trescientos
días siguientes al día en que la unión ceso, se reputan hijos del varón
con quien la madre estuvo unida (182 c.c. núm. 1)
f) Si no hubiere escritura de separación de bienes los adquiridos durante la
unión de hecho se reputan bienes de ambos (182 núm. 2 c.c.)
g) derecho de una de las partes de solicitar la declaración de ausencia de
la otra y una vez declarada, pedir la cesación de su unión con el ausente
(182 núm. 3 c.c.)
h) en caso de fallecimiento de uno de ellos, el sobreviviente puede pedir la
liquidación del haber común y adjudicación de bienes (182 núm. 4 c.c.)
i) sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los
cónyuges durante el matrimonio (182 núm. 5 c.c.)

EXTINCIÓN O CESACIÓN
La unión de hecho se puede hacer cesar o disolver por la vía voluntaria o por la
~ 25 ~

vía contenciosa.
Por la vía voluntaria se puede hacer cesar por mutuo acuerdo de varón y mujer, en
la misma forma que se constituyó (183 c.c.), deberá cumplir con lo que dispone el
art. 163 c.c.
En cuanto a la cesación contenciosa, que tiene que ser judicial, se observaran las
disposiciones del divorcio ordinario o forzado, pudiéndose invocar por consiguiente
cualesquiera de las causales que contiene el art. 155 c.c. (183 c.c.)

12. PATERNIDAD Y FILIACIÓN


CONCEPTOS GENERALES
Filiación: Es el vínculo de carácter biológico y jurídico existente entre los
padres, las madres y los hijos, o bien, entre uno solo de aquellos y éstos,
que tiene su origen en la concepción natural de la persona humana y que al estar
declarado en forma legal, hace derivar entre los mismos, diversos derechos y
obligaciones recíprocos.
Cuando la relación de filiación se la considera por parte del padre o de la madre,
toma respectivamente los nombres de paternidad o maternidad.
Clases de filiación
1. Matrimonial. La del hijo concebido dentro del matrimonio.
2. Cuasi matrimonial: La del hijo nacido dentro de la unión de
Hecho debidamente declarada y registrada.
3. Extramatrimonial: La del hijo procreado fuera de matrimonio
O de la unión de hecho no declarada y registrada.

DEBERES Y DERECHOS DERIVADOS DE LA FILIACIÓN


Derechos respecto a los hijos, sucesión intestada y a los alimentos si fueren
menores de edad.
a) Igualdad de los derechos de los hijos fuera y dentro del matrimonio.
b) Derechos y deberes derivados de la patria potestad.

PRESUNCIÓN E IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD


Es evidente que como la presunción de paternidad (199 c.c.) admite prueba en
contrario, el marido de la madre tiene perfecto derecho de impugnar la paternidad
que se le atribuye.
Sobre esto el articulo 201 inc. 1 establece que, el nacido dentro de los cientos
ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio, se presume hijo del
marido si este no impugna su paternidad.....

EL RECONOCIMIENTO, FORMAS Y EFECTOS


Cuando se habla de reconocimiento de un hijo, se entiende que se trata por parte
del padre (214 c.c.), el reconocimiento es un acto espontáneo y voluntario de
ambos progenitores conjuntamente, o de uno de ellos separadamente, en que se
manifiesta o declara reconocer como suyo al hijo.
Otra novedad y avance que en esta materia ofrece nuestro Código Civil (hoy
Renap) es la validez jurídica del reconocimiento otorgado por los abuelos en
~ 26 ~

determinadas circunstancias (216 c.c.)


El varón menor de edad puede perfectamente otorgar el reconocimiento de un hijo
suyo, siempre que medie el consentimiento o autorización, según el caso: a) de
los que ejerzan sobre el la patria potestad, b) de la persona bajo cuya tutela se
encuentre, c) con autorización del juez competente (217 c.c.). Una mujer menor de
edad, pero mayor de catorce años, la ley le reconoce capacidad civil para
reconocer a sus hijos (218 c.c.).

FORMAS DE RECONOCIMIENTO (211 c.c.)


En la partida de nacimiento por comparecencia ante el registrador civil;
Por acta especial ante el registrador civil.
Por escritura pública.
Testamento.
Confesión judicial.
EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO
Los derechos del hijo reconocido se puede reducir a tres: a) derecho a la sucesión
intestada; b) derecho a alimentos; c) derecho a usar el apellido del padre que los
haya reconocido.
Eventualmente podría llegar a tener derecho de vivir en el hogar conyugal, con el
expreso consentimiento del otro (209 c.c.)

POSESIÓN NOTORIA DE ESTADO (hijo putativo)


Para que haya posesión notoria de estado se requiere que el presunto hijo haya
sido tratado como tal por sus padres o los familiares de éstos y que, además,
concurra cualesquiera de las circunstancias siguientes: a) que hayan proveído a
su subsistencia y educación; b) que el hijo haya usado, constante y públicamente
el apellido del padre; c) que el hijo haya sido presentado como tal en las
relaciones sociales de la familia (223 c.c.)

13. LA ADOPCIÓN

CONCEPTO GENERAL Y NATURALEZA JURÍDICA


Es una institución social de protección y de orden público, tutelada por el
Estado por medio de la cual una persona toma como hijo suyo al hijo
biológico de otra persona Puede darse la adopción de un mayor de edad, con
expreso consentimiento de éste.
NATURALEZA JURÍDICA: Se reconoce como institución Jurídica que tiene un
interés social de asistencia a los niños huérfanos o cuyos padres carecen de
medios económicos para procurarles subsistencia y educación, que al mismo
tiempo refleja su beneficio en los matrimonios que no tienen hijos, a quienes
brinda las satisfacciones que únicamente proporciona la familia en el hogar.

REQUISITOS, FORMALIDADES, EFECTOS DE LA ADOPCIÓN, CESACIÓN Y


REVOCACIÓN
~ 27 ~

Todo lo anterior regulado por la Ley de Adopciones, Dto. 77-2007.

14. LA PATRIA POTESTAD


CONCEPTO GENERAL Y NATURALEZA JURÍDICA
Institución jurídica por medio de la cual los padres asumen la dirección y
asistencia de sus hijos menores en la medida que reclamen las necesidades
de estos (Puig Peña). La patria potestad puede también ejercerse sobre los
hijos mayores de edad (252), cuando hayan sido declarados en estado de
interdicción.

Naturaleza Jurídica: Es más que todo una función eminentemente tutelar,


concedida por la ley al padre y a la madre para el debido cuidado y orientación de
los hijos y dar la correcta administración de los bienes de éstos.

LA REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA SUJETA A PATRIA POTESTAD


En los casos de matrimonio o de unión de hecho, en que la patria potestad se
ejerce conjuntamente por el padre y la madre, la representación del menor o
incapacitado y la administración de sus bienes la tendrán ambos (255 c.c.). El
concepto de representación implica la dirección, representación propiamente dicha
y defensa de los hijos menores, tanto en juicio como fuera de él.

DERECHOS Y DEBERES ENTRE PADRES E HIJOS


EN CUANTO A LOS PADRES:
Están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos, educarlos y corregirlos
(253);
Representan legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la
vida civil, administran sus bienes (254);
Si los padres fueren menores de edad, la administración de los bienes de
los hijos será ejercitada por quien tuviera la patria potestad o la tutela
sobre el padre (257)
La patria potestad sobre el adoptado la ejerce únicamente la persona que lo
haya adoptado (258);
Los padres no pueden gravar ni enajenar los bienes de los hijos, ni contraer
en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria
administración (265);
los padres no pueden celebrar contratos de arrendamiento por más de tres
años, ni recibir la rente anticipada por más de un año, sin autorización
judicial (265);
Quien ejerza la patria potestad no puede, salvo los casos de sucesión
intestada, adquirir bienes o derechos del menor (267);
Los padres deben entregar a los hijos, cuando estos lleguen a la mayoría
de edad, los bienes que le pertenezcan y rendir cuentas de su
administración (272).
EN CUANTO A LOS HIJOS:
Los hijos menores de edad deben vivir con sus padres, no pudiendo
~ 28 ~

sin permiso de ellos, dejar la casa paterna o materna (260);


Los hijos mayores de catorce años tienen capacidad para contratar
su trabajo y percibir la retribución convenida (259)
Los hijos aun cuando sean mayores de edad, y cualquiera que sea
su estado y condición, deben honrar y respetar a sus padres y
están obligados a prestarles asistencia en todas las
circunstancias de la vida (263)

CAUSAS DE SUSPENSIÓN, PÉRDIDA Y REESTABLECIMIENTO DE LA


PATRIA POTESTAD
SUSPENSIÓN:
Por ausencia del que la ejerce, declarada judicialmente;
Por interdicción del mismo;
Por ebriedad consuetudinaria;
Por el uso indebido y constante de drogas estupefacientes;
Por tener el hábito del juego; (273 c.c.)
PERDIDA:
Por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza
excesiva en el trato a los hijos o abandono de sus deberes familiares;
Por dedicar a los hijos a la mendicidad, o darles órdenes, consejos,
insinuaciones y ejemplos corruptos;
Por delito cometido por uno de los padres contra el otro, o contra la persona
de alguno de sus hijos;
Por la exposición o abandono que el padre o la madre hicieren de sus hijos;
Por haber sido condenado dos o más veces por delito del orden común, si
la pena excediere de tres años de prisión por cada delito;
Por haber sido adoptado el hijo por otra persona (274 c.c.)
REESTABLECIMIENTO: El artículo 277 permite que el juez pueda restablecer al
padre o a la madre, en el ejercicio de la patria potestad:
Cuando la causa o causas de la suspensión o pérdida hubieren
desaparecido y no fueren por cualquier delito contra las personas
o los bienes de los hijos;
Cuando en el caso de delito cometido contra el otro cónyuge (inc. 3 art.
274) no haya habido reincidencia y hubieren existido
circunstancias atenuantes;
Cuando la rehabilitación fuere pedida por los hijos mayores de catorce años
o por su tutor.

LA PATRIA POTESTAD EN LA ADOPCIÓN


La patria potestad sobre el hijo adoptivo únicamente la ejercerá la persona que lo
haya adoptado (258 c.c.)

15. EL DERECHO DE ALIMENTOS


DEFINICIÓN DE ALIMENTOS
La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para
el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e
~ 29 ~

instrucción del alimentista cuando es menor de edad (278 c.c.)

FUNDAMENTO JURÍDICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DEL DERECHO DE


ALIMENTOS
JURÍDICO: No existe unanimidad doctrinaria. Se conocen tres doctrinas: 1) la que
lo apoya en el parentesco; 2) la que lo basa en el derecho a la vida; 3) la que lo
funda o asienta en intereses públicos o sociales. Hay que destacar que desde el
punto de vista del obligado es por parentesco, y desde un ángulo del alimentario
es por parentesco y derecho a la vida.

CLASIFICACIÒN:
Los alimentos se clasifican en:
Legales;
Voluntarios; y,
Judiciales.
La obligación de darse alimentos puede realizarse, a elección del obligado a
darlos, o satisfaciéndolos en su propio domicilio (en cuanto a comida y habitación)
y pagando ciertos gastos (vestido, médico, medicinas, instrucción y educación), o
abonando directamente una cantidad de dinero, convenida entre las partes o
regulada por el juez. La opción domiciliaria no parece admisible cuando se trata
de cónyuges separados ni, en cuanto a los hijos, si los padres han perdido la
patria potestad por ejemplos corruptores.

ALIMENTISTAS Y ALIMENTANTES
ALIMENTISTA: También conocido como alimentario, es la persona que recibe los
alimentos.
ALIMENTANTE: Quien alimenta. Una de estas voces, o ambas indistintamente,
parecen adecuadas para contraponerlas a las de alimentista y alimentario en el
sentido jurídico.

CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE ALIMENTOS


Es personal e intransmisible, en consecuencia no es negociable, las
pensiones atrasadas si pueden ser objeto de negociación (282)
Es irrenunciable, las pensiones atrasadas podrán renunciarse (282)
No es compensable (282)
Es inembargable (282)
La prestación alimenticia es variable en cuanto al monto (280)
Es recíproco entre parientes (283)
No puede ser objeto de transacción, ni sujetarse a juicio de árbitros
(282)

PERSONAS OBLIGADAS A PRESTAR ALIMENTOS


Los cónyuges;
~ 30 ~

Los ascendientes;
Los descendientes;
Los hermanos; (283)

FORMA DE PRESTACIÓN ALIMENTARIA


Por regla general los alimentos se pagarán mediante pensión, en dinero, que será
fijada por el juez, el pago se hará por mensualidades anticipadas (279 y 287). Por
excepción y en virtud de la justificación correspondiente, el juez podrá acordar o
permitir que el obligado preste los alimentos de otra manera, es decir en forma
diferente de la pensión en dinero.

CESACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR ALIMENTOS


Art. 289 establece los casos en que cesa la obligación de prestar alimentos:
-por la muerte del alimentista;
-cuando aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar
prestándolos o cuando termina la necesidad del que los recibía;
-en el caso de injuria, falta o daño grave inferidos por el alimentista contra el
que deba prestarlos;
-cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de
la falta de aplicación al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas
causas; y
-si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres.

16. LA TUTELA
DEFINICIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA
La tutela es una institución que tiene por objeto la custodia y protección de la
persona y bienes, o solamente de los bienes, tanto de los menores no
sujetos a la patria potestad, como de los mayores que se encontraren
temporal o definitivamente incapacitados para regir por sí mismos su
persona y bienes.

Poder otorgado por la ley a personas jurídicamente capaces para la protección y


defensa de los menores de edad o incapacitados (Brañas)

NATURALEZA JURÍDICA: La tutela y protutela son cargos públicos a cuyo


desempeño están obligadas todas las personas que se encuentran en pleno goce
de sus derechos civiles (295).

CARACTERÍSTICAS DE LA TUTELA
1. su función es eminentemente protectora de la persona que por su edad o por
determinadas circunstancias físicas o mentales, no puede valerse por sí misma y
no está bajo la patria potestad;
2. el cargo de tutor es un cargo público, de naturaleza especialísima y de
obligatorio desempeño por razón de la propia función tuitiva;
3. la tutela es sustitutiva de la patria potestad, con las rígidas limitaciones que la
ley impone a su ejercicio para la debida protección de los intereses del tutelado.
~ 31 ~

CLASIFICACIÓN
TESTAMENTARIA se confiere u otorga mediante testamento 297cc
LEGITIMA: La cual corresponde en su orden: abuelo paterno, materno, abuela
paterna, materna, hermanos 299cc
JUDICIAL: Por nombramiento de Juez, cuando no haya testamentario ni legitimo
300cc
ESPECIFICA: Directores de Instituciones de albergue, cuando exista conflictos de
intereses entre pupilos y un mismo tutor. (296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 c.c.)
308cc

PROTUTELA
El cargo de protutor va íntimamente unido al de tutor. La protutela o el protutor es
el que por ley fiscaliza el recto ejercicio de la tutela.
Obligaciones del protutor (305cc):
a) intervenir en el inventario y avalúo de los bienes del menor de edad, y en el
otorgamiento de la garantía que debe presentar el tutor; además de defender los
derechos del menor en juicio o fuera de él, siempre que esté en oposición con el
tutor;

b) promover el nombramiento del tutor, cuando proceda o quede vacante;


c) intervenir en la rendición de cuentas del tutor;
d) ejercer las demás atribuciones que le señale la ley (304 c.c.)

El protutor tiene la obligación de vigilar los actos del tutor, cuando el puesto del
tutor quede vacante el protutor es el que viene a ejercer todas las funciones; el
protutor no está obligado a presentar inventario sino sólo a exigir que se haga a
intervenir en él, el protutor tiene responsabilidad solidaria.

CAUSAS DE REMOCIÓN DE TUTORES Y PROTUTORES


Según el 316, serán removidos: 1) los que demuestren negligencia e ineptitud en
el desempeño de su cargo; 2) los que incitaren al pupilo a la corrupción y al delito;
3) los que emplearen maltrato con el menor; 4) los que a sabiendas hayan
cometido inexactitud en el inventario; 5) los que se ausenten por más de seis
meses del lugar donde desempeñen la tutela o protutela.

EXCUSAS PARA EJERCER LA TUTELA Y PROTUTELA


Según el art. 317 c.c. podrán excusarse de la tutela y protutela: a) los que tengan
a su cargo otra; b) los mayores de sesenta años; c) los que tengan bajo su patria
potestad tres o más hijos; d) las mujeres; e) los que por sus bajos recursos no
puedan atenderla sin menoscabo; f) los que padezcan de enfermedad habitual; g)
los que tengan que ausentarse de la República por más de un año.

ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE PUPILO


~ 32 ~

Para que el tutor y el protutor puedan entrar al ejercicio de sus cargos, deben
cumplir con una serie de requisitos:
a) inventario de los bienes del pupilo, en ningún caso quedará relevado o eximido
de inventariar y valuar (320);
b) avalúo de los mismos bienes; c) garantía suficiente calificada por el juez, el tutor
y el protutor quedan solidariamente obligados a promoverla, salvo en dos casos:
que no haya bienes, que tratándose de tutor testamentario hubiere sido exonerado
de tal obligación por el testador (321, 322, 323, 324, 325, 326)

CONCLUSIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA TUTELA


Como administrador de bienes ajenos el tutor, tiene la obligación ineludible de
llevar cuentas; y de rendirlas, cuando el testador –en su caso- no lo hubiere
relevado. Las cuentas las llevará mediante una contabilidad comprobada y exacta
en libros autorizados (342). Las cuentas se rendirán anualmente y al concluirse la
tutela, también se rendirán al cesar el tutor en su cargo (344 y 345). Las cuentas
deberán ir acompañadas de sus respectivos documentos justificativos, los gastos
que imponga la rendición de cuentas, correrán a cargo del pupilo (347 y 348). En
caso de rendición final de cuentas, el plazo para tal acto será de sesenta días
contados desde la fecha en que se terminó el ejercicio de la tutela (345 y 350).
Una vez rendidas satisfactoriamente las cuentas, el juez aprobará y extenderá al
tutor su correspondiente finiquito.

17. EL PATRIMONIO FAMILIAR

CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA


El patrimonio familiar es una institución jurídica social por la cual se destina
uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia (352
c.c.).

Las clases de bienes sobre los que se destina el patrimonio familiar son los
siguientes:
a) las casas de habitación,
b) los predios o parcelas cultivables,
c) los establecimientos comerciales e industriales, que sean objeto de explotación
familiar. El valor máximo del patrimonio familiar son 100,000 quetzales (355 cc).

CARACTERÍSTICAS
-los bienes constituyentes del patrimonio son indivisibles;
-son inalienables (no podrán enajenarse de modo alguno);
-son inembargables;
-no puede constituirse en fraude de acreedores;
-los miembros de la familia beneficiaria quedan obligados a habitar la casa
o negocio establecido;
-están sujetos o expuestos a expropiación; (356, 357, 358, 366 c.c.)
~ 33 ~

REQUISITOS PARA SU CONSTITUCIÓN


Según el art. 361 c.c. se requiere para su constitución: a) la aprobación judicial; y
b) su inscripción en el registro de la propiedad. El representante legal de la familia
será el administrador del patrimonio familiar y representante a la vez de los
beneficiarios en todo lo referente al patrimonio (362 c.c.)

TERMINACIÓN
Según el art. 363 termina por las siguientes causas:
-cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos;
-cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de
habitar la casa;
-cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia, de que el
patrimonio quede extinguido;
-cuando se expropien los bienes que lo forman (366 c.c.)
-por vencerse el término por el que fue constituido.
(364 y 365 c.c.)

18. EL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONAS

El Registro Nacional de las Personas es una entidad autónoma de derecho


público, con personalidad jurídica, patrimonio y plena capacidad para contraer
obligaciones, cuya sede se encuentra en la capital de la Republica, y es la entidad
encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las
personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil,
capacidad civil y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta su
muerte, así como la emisión del Documento Personal de Identificación. Sus
funciones, estructura organizacional y demás atribuciones se encuentran
establecidas en el Decreto 90-2005 que es la ley del Registro Nacional de la
Personas

19. EL PATRIMONIO
CONCEPTO
Conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona y son
apreciables en dinero.
Conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo; deudas u
obligaciones de índole económica (Cabanellas).
Conjunto de los derechos y de las cargas, apreciables en dinero, de que una
misma persona puede ser titular u obligada y que constituye una universalidad
jurídica. (Capitant).

DOCTRINAS CLÁSICA Y MODERNA


CLÁSICA O DEL PATRIMONIO PERSONALIDAD: esta explica que el patrimonio
es una derivación de la personalidad de la persona, se basa en cuatro posiciones:
~ 34 ~

a) sólo la persona podría tener patrimonio; b) toda persona tiene un patrimonio; c)


cada persona tiene una sólo patrimonio; d) el patrimonio es inseparable de la
persona.
MODERNA O DEL PATRIMONIO AFECTACIÓN: Indica que el patrimonio existe de
manera autónoma e independiente de la persona, para esta teoría, los bienes,
derechos y obligaciones están afectados económicamente.

ELEMENTOS DEL PATRIMONIO


Activo: aquí están considerados los derechos y los bienes;
Pasivo: están consideradas las obligaciones o deudas y cargas de diversa
naturaleza;
Derechos reales: señorío inmediato sobre una cosa que puede hacerse valer erga
omnes, es decir que es oponible a terceros.
Derechos personales: existen en relaciones jurídicas con personas, facultades o
poderes atribuidos al individuo por el orden jurídico.

CARACTERÍSTICAS
Solamente las personas pueden tenerlo.
Toda persona tiene un patrimonio.
Es personalísimo.
Inagotable.
Embargable y ejecutable.
Expropiable por razón pública o social.

20. LOS BIENES


CONCEPTO DE BIEN
Bienes son las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación o base de
un derecho, pueden ser muebles o inmuebles.

CLASIFICACIÓN DOCTRINARIA DE LOS BIENES


Por su naturaleza:
Corporales: Tiene una existencia apreciable por los sentidos.
Incorporales:Aun no teniendo manifestación concreta produce
efectos jurídicos determinados.
Por su determinación:
Genéricos: Se alude identificándoles por su naturaleza común.
Específicos: Se particularizan por elementos de exclusiva
pertenencia a su naturaleza.
Por su susceptibilidad de substitución:
Fungibles: Pueden ser substituidos por otros de mismo género
(454c.c.).
No fungibles: No pueden ser substituidos por otros (454 c.c.).
Por las posibilidades de uso repetido:
Consumibles: El uso altera sus substancias (713 c.c.).
No consumibles: aquellos que aun no teniendo manifestación
concreta producen efectos jurídicos determinables (713 c.c.).
~ 35 ~

Por las posibilidades de fraccionamiento:


Divisibles: Pueden fraccionarse en dos partes.
Indivisibles: No admiten división sin menoscabo de su
naturaleza o de su uso.
Por su existencia en el tiempo:
Presentes: Gozan de existencia actual.
Futuros: Su existencia no es real.
Por su existencia en el espacio y su posibilidad de desplazamiento:
Inmuebles : No pueden trasladarse de un punto a otro (442 c.c.)
POR SU NATURALEZA (445 c.c.). POR INCORPORACIÓN (447
c.c.). POR DESTINO (455 c.c.). POR ANALOGÍA (446 c.c.)
Muebles: Son susceptibles de traslado sin menoscabo a su
naturaleza.
Por su constitución y contenido:
Singulares:
Simples: Constituidos por un todo orgánico.
Compuestos: Integrados por la fusión de varios simples.
Universales: Están constituidos por varios elementos entre los cuales
no existe una vinculación material, razón que no obsta para que sean
considerados como un todo.
Por la jerarquía en que entran en relación:
Principales: Los bienes son independientes y tienen mayor
importancia y valor en relación a otros bienes (687 y 691 c.c.).
Accesorios: Su existencia esta condicionada por el otro (699, 692,
449 c.c.).
Por la susceptibilidad del tráfico:
Cosas dentro del comercio: son susceptibles de tráfico
mercantil.
Cosas fuera del comercio: No son objeto del mercado.
Por el titular de su propiedad:
Bienes del Estado.
Bienes de Particulares.
Por el carácter de su pertenencia:
De dominio público (457 y 458 c.c.)
De propiedad privada (460 c.c.).

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES CONFORME AL CÓDIGO CIVIL


GUATEMALTECO

BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA


Son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que
tienen título legal (460)

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. USO COMÚN Y USO NO COMÚN.


Los bienes del dominio del poder público pertenecen al Estado o a los municipios
y se dividen en bienes de uso público común y de uso especial (457).
~ 36 ~

Los bienes nacionales de uso común están enumerados en el artículo 458 del
código civil.
Los bienes nacionales de uso público no común están enumerados en el artículo
459 del Código Civil.

EL RÉGIMEN DEL AGUA EN GUATEMALA


(579 a 588 c.c.)
Las aguas de dominio privado se encuentran en el artículo 579 c.c. Aguas
subterráneas 581 c.c.

LOS DERECHOS REALES


CONCEPTO
Los derechos reales son aquellos que otorgan a su titular un poder
inmediato y directo sobre una cosa.

DOCTRINAS: CLÁSICA, PERSONALISTA, ECLÉCTICA


PENSAMIENTO JURÍDICO TRADICIONAL O DOCTRINA CLÁSICA. Los derechos
reales eran aquellos que otorgaban a su titular un poder inmediato y directo sobre
una cosa
PERSONALISTA: Windscheid. Tesis obligacionista o personalista, se concibe el
derecho real a modo de una obligación (teoría obligacionista), en la que el sujeto
activo es simple y está representado por una sola persona, mientras que el sujeto
pasivo es ilimitado en su número.
ECLÉCTICA: o mejor integral, derecho real es, el que concede a su titular un
poder inmediato y directo sobre una cosa, que puede ser ejercitado y hecho
valer frente a todos. 2 elementos fundamente que Barassi denominó: interno y
externo.

Elemento interno: la inmediatividad del poder del hombre sobre la cosa.


Expresiones fundamentales son 3: poder, cosa e inmediatividad. Poder:
representa potestad, es decir poder legalizado. Cosa: es el termino objetivo
sobre el cual se proyecta el poder o la potestad, e Inmediatividad: es el
“modo” de esta relación y supone la ausencia de todo intermediario
personalmente obligado.
Elemento externo: la absolutividad. Este es absoluto, que se da contra todos y
frente a todos. Existe un deber universal de abstención.

CARACTERES JURÍDICOS DE LOS DERECHOS REALES


La indeterminación del sujeto pasivo y a veces el activo. En los derechos
reales todos los ciudadanos, sin distinción son sujetos pasivos. El sujeto
activo puede quedar circunstancialmente indeterminados. Estamos en
presencia de las titularidades activas ob rem tambien llamadas derechos
subjetivamente reales o derechos mediatamente determinados.
La corporeidad de la cosa. Tradicionalmente ha sido el requisito. Hoy la
necesidad de este requisito está en crisis, porque se reconocen
perfectamente derechos reales sobre derechos reales, admite la existencia
~ 37 ~

de derechos reales sobre bienes inmateriales, como los derechos de autor


e inventor. La “cosa” objeto de los derechos reales ha de ser específica y
determinada.
La singularidad de su adquisición. Un acto ostensible de transmisión de la
posesión. Indefectiblemente se precisaba la concurrencia necesaria del
titulo y del modo. Los derechos reales pueden adquirirse por prescripción.
El escaso poderío creador de la voluntad. En los derechos reales poco puede
hacer la vis creadora del hombre. JERÓNIMO GONZALEZ. La sociedad
entera se halla directamente interesada y el derecho absoluto se ejercita
erga omnes.
Derechos de preferencia y persecución. Permite al titular perseguir la “cosa”
objeto de su derecho por medio de acciones reales (reivindicatoria,
confesoria, interdictales), dirigidas contra cualquiera que la tenga en su
posesión, excepto en el caso de que el legislador paralice su ejercicio.
Permite al titular excluir a todos aquellos que no tengan más que un
derecho de crédito o un derecho real posterior en fecha o clasificado en
inferior categoría. En virtud de la máxima fundamental Prior in tempore in
iure.
La posibilidad del abandono. Es la posibilidad que tiene su titular de
exonerarse de los gravámenes que sobre la cosa pesa, abandonando la
misma.
La duración ilimitada. Todos excepto aquellos que son sustancialmente
temporales, como el usufructo, el uso, la habitación y censo vitalicio, son
perpetuos, cumpliéndose su finalidad institucional y económica
precisamente con su ejercicio.
~ 38 ~

DIFERENCIAS CON LOS PERSONALES


DERECHO REAL DERECHO
PERSONAL
Vinculo jurídico entre Vinculo jurídico entre
DEFINICIÓN las personas y la persona y persona. Ej.
cosas. Ej. Yo y mi cosa. Relación entre
(Derecho real) alimentante y
alimentista. D.
Alimentos
CARÁCTER CARÁCTER
CARACTERÍSTICAS ABSOLUTO Es RELATIVO Se opone
oponible frente a todos. frente a determinados
sujetos pasivos.
Indeterminado. Determinado.
SUJETO PASIVO (Oponible se refiere a
la colectividad).
Especifico. No puede Genérico. Variable.
BIEN ser sustituido por otra
cosa
NEGATIVA. (Sujeto POSITIVA.
Pasivo) No hacer, no Dar, hacer, entregar.
PRESTACIÓN invadir, tolerar
(OBLIGACIÓN) abstenerse, perjudicar,
dañar, destruir, impedir.
TITULAR (Sujeto activo Poder sobre la cosa. Facultades.
del derecho). Ejerce y Carácter absoluto e
tiene las facultades inmediato, no pasa por
intermediario.
HACIA ENTRE
RELACION JURIDICA PERSONA ----- COSA PERSONA ---
PERSONA
DURACION Perpetuo, permanente Temporal
Si. Todos los derechos NO.
PROTECCIÓN reales son registrables
REGISTRAL

CLASIFICACION DE LOS DERECHOS REALES


Sobre bienes corporales
Por su objeto. Medianeria
Sobre bienes incorporales
~ 39 ~

Uso
Temporal usufructo
Por su finalidad Habitación

De goce
Permanente Servidumbre
(Perpetuos)

De garantía Hipoteca Prenda

Pleno Dominio
Por su alcance
Semipleno

Similares al dominio – Posesión


Servidumbre
Limitativo del dominio
Hipoteca.
~ 40 ~

PROPIEDAD HORIZONTAL

Copropiedad
Propiedad Propiedad Horizontal
Propiedad de las aguas
Posesión
Servidumbre
P.H. Goce Uso
Habitación
Hipoteca
Garantía
Prenda
Opción
De adquisición
Tanteo

22. EL DERECHO REAL DE PROPIEDAD


CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA DE PROPIEDAD:
Concepto: El derecho por el que una cosa pertenece a una persona y està
sujeta a èsta de modo al menos virtualmente universal.
Naturaleza jurídica: Derecho real que otorga poder de disposición sobre un bien.

FUNDAMENTO JURIDICO DE LA PROPIEDAD PRIVADA


Arto. 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Arto. 456 del Código Civil (este no lo contempla de manera expresa, pero lo tiene
inmerso.).

ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES DEL DERECHO REAL


DE PROPIEDAD.
Personal: Propietario.
Real: Bienes.
Formal: Titulo :
Escritura publica
Sentencia
Testamento
~ 41 ~

EL DOMINIO: FACULTADES, EXTENSION Y LIMITES.


Dominio: Poder que se tiene de usar y disponer libremente de lo suyo. Derecho
real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción
de una persona.

Facultades:

Usar frutos
Naturales
Civiles
Disposición:
Enajenación
Cederlo
Donación
Apórtalo
Destruirlo
Abandonarlo
Sucederlo.

Gravamen -garantizar
Hipoteca
Prenda.
Limites:
Limite Total (expropiación)
Limites parciales (servidumbre)
Ley (Dctos, Acdos municipales,
gubernamentales).
Gravámenes (hipoteca, prenda,
anotación de demanda).

PROPIEDAD DEL SUELO, SUBSUELO Y DE LAS AGUAS.


Artos.121,122,123, 127,128 de la Constitución Política de la República.
Arto. 473 C.C.
Propiedad de las aguas. Artos. 579 al 588 del C.C.
Son de dominio privado:
Las aguas pluviales que caigan en predios de propiedad
privada.
Las aguas continuas y discontinuas que nazcan en dichos
predios.
Las lagunas y sus álveos formados por naturaleza.
Las aguas subterráneas obtenidas por medios artificiales.
~ 42 ~

24. FORMAS ESPECIALES DE LA PROPIEDAD

LA COPROPIEDAD: Forma de la propiedad en la cual un bien o derecho


pertenece de forma proindivisa a varias personas.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COPROPIETARIOS


Derechos: Arto, 491, 492, 496,498, 516, 525. C.C.
Obligaciones: Arto 488, 519 C.C.

EXTINCION DE LA COPROPIEDAD
Arto. 503 C.C.

COPROPIEDAD Y CONDOMINIO
Copropiedad. El dominio de una cosa tenida en común por varias personas.
Condominio. Derecho real de propiedad, que pertenece a varias persona por una
parte indivisa sobre una cosa mueble o inmueble. Cada condómino puede
enajenar su parte indivisa, y sus acreedores pueden hacerla embargar y vender
antes de hacerse la división entre comuneros.
1234567890-------------------------------------------------------------------------
MEDIANERIA
Dominio que se ejerce por los propietarios colindantes sobre muros, cercas
y fosos; y del cual se derivan derechos y obligaciones recíprocos,
establecidos por la ley.
Hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de limite y separación a
dos propiedades contiguas y mientras no haya prueba o signo exterior que
demuestre lo contrario se presume:
1º. En las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de
elevación;
2º. En las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el
campo; y
3º. En las cercas, vallardos y setos vivos que dividen los predios
rústicos.Regulado arto. 505 al 527 del Código Civil.

DERECHOS CONSIGUIENTES A LA MEDIANERÍA.


Aquí como en los demás supuestos de copropiedad, el condómino puede servirse
de la pared para el uso a que está destinada, con la sola limitación de no
deteriorarla ni estorbar el uso igual por el otro condominio.
~ 43 ~

Cada uno por su lado puede utilizar la pared como parte integrante o accesoria de
sus edificaciones e instalaciones;
A tal fin puede hacer en el muro medianero las innovaciones materiales que le
fueren necesarias. Basta con no causarle daño. El consentimiento será, sin
embargo necesario, para disminuir la altura o el espesor del muro o para
cualquier abertura a través del mismo.
Entre las innovaciones permitidas al copropietario y justificadas desde luego por
sus eventuales o variables necesidades, está la de sobrealzar el muro, sin
obligación de indemnizar al vecino por el mayor peso que se cargue. La nueva
pared reforzada o reconstruida sigue entonces en calidad de medianera hasta
la altura que tenía. En tal caso el vecino que no contribuyó a estas
innovaciones puede exigir después, si le fuera necesario, la cesión de la
medianería de la pared sobrealzada, indemnizando la mitad del costo y la del
terreno que el otro hubiera puesto con motivo del aumento de espesor.

CARGAS DE LA MEDIANERÍA.
Aplícanse a las cargas, en cuanto fueren compatibles, los principios generales del
condominio. Los condóminos del muro o pared medianera están obligados en la
proporción de sus derechos a los gastos de reparación o reconstrucción. La
proporción es la mitad; pero sólo en la altura y longitud en que el muro sea
efectivamente medianero. Debe en cambio el condómino cargar con las expensas
cuando la reparación o la reconstrucción se hubieren hecho necesarias por su
culpa.

Algunas de las obligaciones y derechos que tendrán que cumplir los


copropietarios:

Ningún copropietario podrá realizar alteración alguna en las cosas comunes,


debiendo respetar las instalaciones generales o en provecho de otro
propietario, incluidas en su piso. Cada piso y sus instalaciones privativas
deberán ser mantenidas en buen estado de conservación, sin que se
perjudique a la comunidad o a los otros propietarios, debiendo resarcir el
infractor los daños que ocasione por su descuido o el de las personas que con
él convivan o por quienes deba responder.
Todo propietario deberá consentir en su piso aquellas reparaciones que exija el
servicio del inmueble, permitiendo en él además, todas las servidumbres
imprescindibles que se requieran por la creación de servicios comunes de
interés general, pero en cuanto a dichas servidumbres deberán ser acordadas
por las cuatro quintas partes de los propietarios, teniendo en consideración lo
que se especifica en el párrafo siguiente, y con derecho a que la comunidad le
resarza los daños y perjuicios. Cuando la cuota de instalación de los nuevos
servicios o mejoras exceda del importe de una mensualidad ordinaria de
gastos comunes, el propietario disconforme-disidente del acuerdo creador de
las mismas, no resultará obligado ni se modificará su cuota por dicha causa,
aunque no pueda privársele de la mejora o ventaja. Si en cualquier momento
~ 44 ~

deseara participar de las ventajas de la innovación, el disidente- habrá de


abonar a la comunidad su cuota, en los gastos de realización y mantenimiento
de aquélla.
Todo propietario deberá permitir la entrada en su piso o local.
Cada propietario contribuirá, con arreglo a la cuota de participación, a los gastos
generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, de sus servicios,
tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de
individualización. El piso o local, estará afecto al pago de los gastos
anteriormente especificados, respondiendo asimismo de la parte vencida de la
anualidad corriente, cualquiera que fuere su propietario actual y el título de su
adquisición. Este crédito, a favor de la comunidad de propietarios, será
preferente a cualquier otro. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades
procedentes.
Los propietarios deberán observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en
sus relaciones con los demás titulares. Ante éstos, responderán de las
infracciones cometidas por el que ocupe su piso, sin perjuicio de las acciones
directas que procedan.
Para la aplicación de las reglas, se reputarán generales los gastos que no sean
imputables a uno o varios pisos, sin que la no utilización de un servicio exima
del cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
Siendo cubiertas del edificio las terrazas de uso exclusivo de los pisos áticos, las
reparaciones y conservación de los pavimentos serán de cuenta del propietario
que tiene su uso normal, y a cargo de la comunidad, las de la estructura. Serán
de cargo del que las causare, las reparaciones de las instalaciones y
canalizaciones, motivadas por avería u obstrucción, de conformidad al respeto
de las mismas, a que viene obligado por el artículo.
El importe de toda clase de impuestos, tasas y arbitrios que graven un piso con
independencia, serán satisfechos por su propietario. En cuanto a los que
graven la totalidad del inmueble sin especificar exactamente las partes, serán
satisfechos en la misma proporción de contribución a los gastos comunes
asignada a los propietarios.
Para desuñar los pisos a uso diverso del de habitación u oficina privadas, propias
de la profesión del habitante, deberá ser consentido tal cambio por la mayoría.
Especialmente se prohíbe:
Destinar los pisos y locales a clínicas de enfermedades infecto-contagiosas,
consultorios de cualquier índole sanitario, a colegios, academias, a fines
ilegales o inmorales y, en general, a cualquier otro uso perturbador de la
paz, tranquilidad y silencio para el necesario reposo v bienestar de los
copropietarios.
Instalar herramientas, máquinas, mejores que las usuales y corrientes para los
servicios de habitación y morada.
Ocupar, aun temporalmente, con muebles o construcciones provisionales de
cualquier índole, el portal, las escaleras, terrazas, rellanos, pasillos, pasos y
demás lugares de uso común.
Quedan facultados los propietarios de los pisos y locales, para darlos en
arrendamiento a cualquier otro propietario del inmueble, sin variar el destino de
los mismos. Para arrendarlos a persona distinta, ajena a la comunidad, estarán
~ 45 ~

obligados a solicitar el consentimiento de la mayoría de los copropietarios.


Cualquier arrendamiento se contratará en todo caso, con prohibición expresa
de subarrendar y con la obligación del arrendatario de sometimiento íntegro al
Reglamento de régimen interior, complementario de estos Estatutos, que
regula los servidos comunes del edificio. Se facultará a la Junta de
Propietarios, representada por el Presidente, previo requerimiento fehaciente al
ocupante, para el ejercicio de las correspondientes acciones de desahucio
contra el inquilino infractor, salvo los casos de arrendamiento forzoso
establecidos conforme a las leyes especiales.
La Junta de Propietarios podrá, también previo requerimiento fehaciente al titular
del piso o local, instar y obtener judicialmente la privación del uso del piso o
local, a aquel y a quienes con el convivan, por el tiempo discrecional que fije el
Juez, y por un tiempo no superior a dos años, atendida la gravedad de la falta.
Dicha privación temporal del uso, no afectará a los restantes derechos
dominicales y a las obligaciones derivadas del título del propietario sancionado.
La enajenación de un piso o local, los dueños de los demás, por este solo título,
no tendrán derecho de tanteo ni de retracto.

ABANDONO DE LA MEDIANERÍA
Antes quedó expuesto lo pertinente sobre el abandono de su franja marginal de
terreno que puede hacer cualquier propietario para exonerarse de contribuir a la
pared de encerramiento que su colindante se proponga levantar o que ya hubiere
levantado a su costa.
Ahora se trata del abandono de la copropiedad sobre la pared existente y ya
medianera, para el efecto de liberarse de contribuir a los gastos de conservación.
En el primer caso hay nada más una medianería en ciernes, de la cual el vecino
requerido se sustrae haciendo cesión de parte de su terreno, mientras que aquí se
trata de una medianería existente, a la que aquél renuncia mediante el abandono.
La diferencia se reflejará en la forma del acto.
En el primer supuesto puede sostenerse la necesidad de la escritura pública, al
paso que en el segundo bastará con la prueba del acto abdicativo que acrece vi
legis al derecho del otro copropietario.
Para que el abandono se considere tal, es necesario que la pared no forme parte
de la edificación del que pretende exonerarse. De otro modo su declaración de
abandono estaría desmentida por el hecho de continuar sirviéndose de la pared.
El abandono tampoco le valdrá para liberarse cuando la necesidad de la
reparación obedece a hechos suyos.
El abandono que alguno haga de la medianería no es impedimento para
readquirirla después por cesión forzosa.

EL ENCERRAMIENTO DE LOS PREDIOS RURALES.


El deber del propietario de contribuir a las obras separativas que su colindante
hiciere y que fueren de uso en las zonas rurales, está subordinado a la condición
de que ambas heredades "se encerraren".
El fundamento de la obligación, por sobre el motivo de seguridad que predomina
~ 46 ~

en los pueblos y en sus arrables, es en el campo principalmente el provecho que


las obras separativas deparan a los propietarios. El que tenga su heredad "sin
cerco alguno", no está obligado a contribuir al cerco que construyere su
colindante.
La jurisprudencia interpreta que el precepto citado se coloca en las dos hipótesis
extremas: o las dos heredades quedan totalmente clausuradas y es indudable el
provecho que se sigue para los dos propietarios, o bien una de ellas queda abierta
por los otros rumbos y no participa entonces de la ventaja del cerramiento.
Empero, entre el uno y el otro extremo, se dan situaciones intermedias, de
provecho relativo o fácil de obtener por el propietario que se abstenga de cercar,
circunstancia que algunos códigos rurales tienen en vista para completar la fluida
previsión del Código Civil. A ese efecto disponen la exigibilidad de la contribución
contra el propietario cuya heredad quede encerrada por cercas de los colindantes
en cierta proporción de su perímetro.
Los códigos rurales de las provincias, los unos con más minuciosidad que otros,
teniendo en cuenta las múltiples particularidades del territorio y de los destinos de
los predios, legislan sobre la clase de las obras separativas, el límite del costo,
calidad de los materiales a proporción del valor de las tierras y muchos otros
particulares no contemplados en la legislación civil.
Son aplicables por analogía todas las disposiciones ya estudiadas sobre
constitución, adquisición y prueba de la medianería de paredes y muros, como
también sobre los derechos y obligaciones de los copropietarios.
No se da en la medianería rural el abandono para exonerarse de las cargas,
porque tratándose de obras separativas que no son muros, el sacrificio de terreno
no existe ni tiene valor apreciable, aparte de que siempre subsistirá el provecho
económico que es el que justifica la contribución al encerramiento.
No puede en efecto abandonar el que mantiene virtual o efectivamente el
aprovechamiento de la cosa que dice haber abandonado.

PRESUNCIÓN DE MEDIANERÍA.
Las obras separativas, cualesquiera que sean, se presumen medianeras
cuando ambas heredades estuviesen encerradas. Si alguna quedare abierta, la
presunción será entonces de exclusividad a favor del propietario de la otra
heredad. Queda siempre a salvo la prueba en contrario. Igual presunción de
medianería se da para los árboles que se alzan en las zanjas o cercos (artículo
2744).

(VER ART. 528 AL 554 DEL CODIGO CIVIL)

LA PROPIEDAD HORIZONTAL
Definición: Forma caprichosa del dominio en la que existe Nulidad derecho
común por un lado y un derecho particular por otro.

NATURALEZA JURIDICA
Los distintos pisos, departamento y habitaciones de un mismo edificio de más de
una planta, susceptibles de aprovechamiento independiente, pueden pertenecer a
diferentes propietarios, en forma separada o en condominio, siempre que tengan
~ 47 ~

salida a la vía pública o determinado espacio común que conduzca a dicha vía.
Propiedad Horizontal: forma caprichosa de constituir dominio, en donde existe un
derecho común por una parte y privado por la otra.
Piso: el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano
horizontal, en un edificio de varias plantas.
Departamento: la construcción que ocupa parte de un piso

CONSTITUCION DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL


Arto. 531 C.C. (Ver la ley de la Propiedad Horizontalmente Dividida)

Derechos y obligaciones del régimen de propiedad horizontal

El Reglamento de Propiedad horizontal

1º. Nombramiento de portero del inmueble, deberá hacerse por mayoría


computada, formalizándose por el Secretario-Administrador lo convenido, teniendo
en consideración las leyes generales del trabajo y de policía.
2°. Al horario fijado por la municipalidad deberán ajustarse: la apertura y cierre del
portal, la recogida de basuras, la limpieza de las aceras y los servicios prestados
por el portero, regulados por dicha Administración. A los habitantes de cada piso o
local se entregará una llave del portal, para que puedan penetrar en la casa a las
horas de cierre, siendo responsables de su mal uso o negligencia.
3°. Además de los trabajos profesionales propios del portero y detallados en la
correspondiente reglamentación de trabajo, cuidará especialmente de la vigilancia
del portal, escaleras, pasillos, etc... y con la colaboración de los propietarios, de
que se encuentren libres para transitar por los mismos, procurando que los
montacargas y la escalera de servicio sean utilizados para sus propios fines.
4°. Serán utilizados con exclusividad para el transporte de personas, los
ascensores principales. Y de ser necesario conducir en ellos bultos u otros
objetos, por inutilización de los montacargas, se procurará en todo momento la
preferencia del transporte de personas. Queda prohibido el uso de los ascensores
y montacargas a los menores de diez anos no acompañados por una persona
mayor, y el descenso de cualquiera que no sea anciano o esté impedido, con su
acompañante necesario.
5.° La calefacción central será encendida en un período comprendido entre ...... y
el ...... El Secretario-Administrador atenderá la mayor o menor intensidad del
servicio, ordenándolo según las condiciones de temperatura y la necesidad normal
de los propietarios.
6°. Se prohíbe tener en cualquier lugar del edificio, propio o común, animales,
permitiéndose sólo perros, gatos y pájaros enjaulados, siempre que el número de
aquellos esté tolerado por las vigentes disposiciones sanitarias o de policía
administrativa municipal.
Siempre que los perros hayan de salir del piso o local deberán ser encadenados,
llevar bozal y ser conducidos por alguna persona adulta a la que obedezca el
animal.
7°. Queda prohibido a los copropietarios alterar la tranquilidad que debe reinar en
el edificio, cuidando por tanto de las voces, cantares y toda clase de ruidos
~ 48 ~

molestos, especialmente desde la hora de cierre del portal. Los aparatos de radio,
televisión, máquinas y similares y los de limpieza mecánico-manuales, deberán
ser regulados de forma que no transcienda su funcionamiento o utilización del
ámbito del propio piso o local en que se empleen.
8°. Se prohíbe la colocación de cualesquiera objetos en las terrazas, balcones,
miradores, ventanas y huecos o salientes del edificio, excepto macetas de flores y
adorno, de tamaño reducido, si están aseguradas contra la caída y cuentan con
dispositivos que impidan el goteo. También se prohíbe tender y secar ropa en toda
la extensión de la fachada y arrojar inmundicias desde los huecos, balcones,
etcétera, a la calle o a los patios interiores.
El tendido, secado de ropa y sacudida de alfombras deberá hacerse en horas
permitidas por las ordenanzas municipales y en las terrazas, galerías o sitios
exclusivamente destinados para ello.
9°. Los rótulos, carteles o anuncios indicadores de los habitantes del edificio, que
señalen o no las profesiones, se colocarán sólo en el cuadro existente en el
zaguán de la casa. La colocación de rótulos exteriores, profesionales o
comerciales y antenas particulares de televisión o radio, deberá solicitarse del
Secretario-Administrador, quien someterá la petición a los demás propietarios para
que decidan por mayoría en la forma prevista de los Estatutos.
10°. Todo propietario que se ausente, dejando deshabitado su piso o local por
más de dos días, deberá obligatoriamente entregar la llave de aquél a persona de
su confianza que pueda ser encontrada con facilidad, dando aviso de la entrega al
Secretario-Administrador, con el fin de que se pueda utilizar dicha llave en casos
eventuales de urgencia, como incendio, accidente, rotura de conducciones, etc.
11°. Queda prohibido dejar solos a sus niños por los patios, escaleras y pasillos
comunes, así como en los pisos o locales, cuidando los copropietarios de su
alejamiento de las instalaciones del edificio que ofrezcan algún peligro para los
mismos o la seguridad del inmueble.
12°. De infringirse este Reglamento de régimen interior o las normas que para su
desarrollo señale el Secretario-Administrador o puedan ser acordadas por la Junta
de Propietarios, aquél deberá invitar al infractor, por escrito duplicado, recogiendo
la copia que deberá conservar, para que respete lo establecido. Si persistiera en la
perturbación, podrá proponer el Secretario-Administrador a la Junta, la imposición
al causante de una multa de cuantía variable entre cincuenta y mil pesetas, cuyo
acuerdo será tomado por mayoría, en la forma ordenada de los Estatutos, oyendo
previamente al interesado, si lo desea, de atender la invitación que
necesariamente tendrá que hacérsele. A las cantidades recaudadas por este
concepto, se les dará el destino prevenido de los Estatutos. Todo ello, sin perjuicio
de la responsabilidad civil y de las sanciones en su caso, que puedan serle
impuestas al infractor, si la falta entrara en la esfera de las atribuciones de la
Administración pública.

(VER ART. 559 DEL CODIGO CIVIL)

Extinción del régimen

(VER ART. 555 AL 558 DEL CODIGO CIVIL)


~ 49 ~

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

EL REGLAMENTO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL Arto. 559 C.C.


EXTINCION DEL REGIMEN Arto. 553 al 558 C.C.

25. MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD.


CONCEPTO Y CLASIFICACION
Concepto: Son aquellos actos jurídicos o en ocasiones simplemente hechos
que tienen por objeto y dan como resultado precisamente la adquisición del
derecho de propiedad sobre un bien.
Clasificación:
Modos originarios
Modos derivativos
MODOS CIVILES
Donde se presupone la existencia del derecho, bien en el propio adquirente en
otra persona y que se subdivide según que el derecho preexista en el mismo
adquirente (como la accesión, la especificación y el tesoros respecto al propietario
de la materia o del fundo) o que preexista el derecho de un tercero, pero sin existir
transferencia (como la especificación respecto al especificador, el tesoro respecto
al inventor, la adquisición de cosas perdidas y la usucapión).

MODOS NATURALES
No presupone la existencia del derecho y transferencia (como la tradición o el
consentimiento donde impere el principio consensual)

MODOS ORIGINARIOS
Cuando la adquisición de la propiedad se realiza sin existir relación jurídica con el
anterior propietario o cuando no existe anterior propietario. En el primer caso es ej.
Típico la usucapión, también denominada prescripción adquisitiva. En el segundo,
puede ponerse como ej. La ocupación de un bien que no ha pertenecido antes a
nadie.

MODOS DERIVATIVOS
Cuando preexistiendo la propiedad, esto es el derecho de propiedad sobre un
bien, este es transmitido a otra persona en virtud de una relación jurídica. Ej.
Compraventa y por razón de ella pasa a ser propiedad de otra persona.

27. LA OCUPACIÓN
CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
Es un modo originario de adquirir la propiedad mediante la aprehensión de
una cosa. Jamás puede adquirirse una propiedad por invasión.
Aprehensión significa tener la intención de quedarse con el. La propiedad de las
aguas (Artos. 579 al 588 del Código Civil)
Cuando alguien toma algo para sí que no le pertenece a nadie, pertenece a dueño
~ 50 ~

ignorado o éste lo abandona.


La ocupación .Es un modo originario, natural de adquirir la propiedad. (Esta es su
naturaleza jurídica). “Res nulius”. Debe tratarse de cosas que no tengan dueño
porque puede ser un hallazgo, si alguna vez tuvo dueño no lo sabemos y nadie lo
va a reclamar. Arto. 589 del Código Civil. Ej, encontrar un tesoro y ocuparme de él.
Requisitos:
Sujeto capaz.
Cosas muebles: a. Semovientes b. Apropiables.
Res nullius No tener dueño porque este los abandono o no se conoce.
Aprehensión. Intención de apropiarse
Evidencia. Actitud evidente. No va a ser a escondidas que yo me apropio.
Importante: Deben existir signos de BUENA FE y que sea de manera
pacifica.
Elementos:
Personales: Ocupante, poseedor, tenedor, detentador.
Real: muebles nullius.
Formales: Intención, Formalidad legal si se trata de bienes mostrencos.
REGLA GENERAL: Para que se de la ocupación, se necesita la intención de
apropiarse del bien.

Para los bienes mostrencos, que son los bienes abandonados, hay que declararlo
ante una autoridad para que dé publicidad; si nadie se presenta a reclamarlo ni lo
adjudica; si se presenta un dueño me va a resarcir los gastos que yo hubiese
hecho por tener el bien.
CLASES DE OCUPACIÓN
Animales No se puede ocupar animales de áreas de reservación, los que
tengan dueño. Los animales que lleguen a tu propiedad son tuyos. No me
puedo apropiar de animales con marca pero si me puedo apropiar de
animales salvajes , como los caballos.
Forma: Caza
Pesca
Hallazgo
Invención
Si se trata de bienes con valor arqueológico, bienes que hayan sido declarados
patrimonio nacional no pueden ser apropiables.
No son apropiables aquellos en que la ley les haya dado protección especial y no
pueden apropiarse. Ejemplo: El Manuscrito de Miguel Angel Asturias.
Cosas muebles:
Semovientes
Apropiables: Los bienes inmuebles jamás pueden ocupar, se puede hablar de
posesión o de invasión.
Posesión. Hay título de traslación. Posesión: estado de hecho que consiste en
utilizar una cosa de manera exclusiva como si fuera de su propiedad.
Invasión. No hay título legal, es ilegal.

OCUPACIÓN DE MUEBLES, SEMOVIENTES, CAZA Y PESCA


Ocupación por la caza: Esta tesis fue propia del derecho romano, donde en un
~ 51 ~

principio no existía ninguna relación con el derecho de propiedad. El cazador


donde quiera que actuase se apoderaba de las reses cogidas por el derecho
de ocupación, no entremezclándose el propietario en este asunto para que
nada que no fuera exigir la indemnización correspondiente, caso de que
hubiese causado daños con ocasión de su ejercicio.
Ocupación por pesca. Al igual de la caza tiene una doble regulación la civil y la
administrativa, si bien esta ultima es la preponderante por la intensidad de los
conflictos que pueden presentarse y por ser una riqueza fundamental y de
enorme interés dentro de la economía nacional. Los peces y demás seres que
habitan temporal y permanentemente en masas de agua de dominio publico
carecen de dueño, son pues bienes apropiables por naturaleza y como tales se
adquieren por ocupación. Los que se encuentren en aguas de dominio privado
mientras permanezca en ellas, es patrimonio del dueño de las aguas, sin mas
restricciones que las que tienden a evitar daños susceptibles de extenderse a
las aguas publicas y aquellas medidas impuestas al servicio piscícola en
interés general
Ocupación de muebles: De objetos abandonados. Segundo grupo de la res nullius
que los romanos denominaban res derelictae.
Ocupación de semovientes: Arto. 609, 610. C.C.

27. LA POSESION
CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
Aptitud que consiste en conservar o guardar una cosa de modo exclusivo y
de realizar en ella los mismos actos materiales de uso y disfrute como si
fuera el propietario de cierta cosa.
Naturaleza Jurídica: Ihering siempre existe un interés tutelado jurídicamente en
que la posesión es un simple hecho. Pero si nos atenemos a la relación de
contacto material con la cosa exclusivamente; pero si nos fijamos en las
consecuencias jurídicas que ello produce, no hay duda que es también un
derechos. Consecuencias Jurídicas fundamentales:
La protección posesoria de los interdictos.
El derecho del poseedor a los frutos, en determinadas circunstancias y
condiciones.
El derecho del poseedor para el reintegro de las mejoras y gastos causados.
La responsabilidad del poseedor por los deterioros sufridos en la cosa
La transmisibilidad de la posesión a los herederos.
La adquisición, en ciertos casos, del dominio por usucapión
Los efectos especialísimos que se producen en la posesión de cosas muebles,
adquiridas de buena fe.

POSESION DE HECHO Y POSESION LEGITIMA


Posesión de hecho y Posesión legítima
Sentidos de la palabra "posesión". — La palabra posesión tiene dos sentidos:
como señorío o poder de hecho, y como poder jurídico (derecho).

POSESIÓN COMO PODER DE HECHO.


~ 52 ~

En el más usual, significa señorío o poder de hecho sobre una cosa. Consiste la
posesión en el hecho mismo de ese poder, omisión hecha de que se tenga o no
derecho a él. En tal sentido, posee una cosa el que la tiene bajo su dominación. A
diferencia, pues, del derecho subjetivo, que es un poder concedido por el
Ordenamiento, es decir, un señorío jurídico, el poder de hecho que la posesión es,
ni puede proceder de la ley ni depende de ella, ya que lo ostenta quien en realidad
domine la cosa, y no quien establezca la ley que deba tenerla. Y cuestión distinta
es que a alguien corresponda el derecho a poseerla (por ejemplo, al dueño, al
arrendatario), que es asunto aparte del hecho de poseerla o no efectivamente
(posesión). De cualquier manera, aunque la posesión no sea un poder jurídico, de
hecho se comporta como tal, o sea, como un derecho, ya que de hecho el
poseedor puede todo lo que jurídicamente puede el titular del derecho. Ahora bien,
la ley no sólo protege a los poderes jurídicos (derechos) que ella concede, sino
que protege también (por razones que luego se verán) al poder de hecho en que
la posesión consiste, atribuyendo, además, al mismo, ciertos efectos (jurídicos).
En el caso de los poderes jurídicos (derechos) otorgados por la ley, ésta concede
el poder y su protección; en el caso de la posesión, concede sólo la protección.
Según lo dicho, la posesión es un poder de hecho, y un hecho (el hecho de
ostentar tal poder). Y el que tenga efectos jurídicos no hace de ella un derecho,
sino un hecho jurídico.
Lo mismo que el tener tales efectos tampoco hace que sean un derecho, por
ejemplo, la muerte de una persona o el matrimonio o el testamento, todos los
cuales los producen.

Se ha dicho que en su primera acepción posesión es poder de hecho sobre una


cosa. Poder de hecho, no en el sentido de que de hecho nos quepa verificar algún
acto aislado que la tenga por objeto, sino en el de que nos está sometida de forma
que (al menos en potencia) quepa ejercer tal poder duraderamente sobre ella.
Esta afirmación que se deduce, sin duda, de la concepción tradicional de la
posesión y de la opinión social sobre el poder posesorio, se apoya, además, al
decir que la posesión se adquiere "por la ocupación material de la cosa o derecho
poseído" y "por el hecho de quedar éstos sujetos a la acción de nuestra voluntad".
La posesión es un hecho-estado, y no un hecho-acontecimiento. Por poder de
hecho hay que estimar aquello que aparezca como tal ante la opinión común
(conciencia social, criterio del comercio jurídico). Interpretando ésta dispone, por
ejemplo, el Código que "la posesión de la cosa mueble no se entiende perdida,
mientras se halle bajo el poder del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente
su paradero". Dicho poder debe ser entendido, no en un sentido de poder físico
actual (como tener la cosa cogida con la mano, o junto a nosotros, de manera que
esté a nuestro alcance y disposición), sino en el sentido de hallarse bajo el
señorío efectivo de nuestra voluntad (por ejemplo, también poseemos de hecho la
casa veraniega que está ahora cerrada, y el objeto que, sólo tomado al comprarlo,
permanece después olvidado en el fondo del armario; porque una y otro están
bajo nuestra dominación: cabe, si lo decidimos, que la habitemos o que lo
utilicemos). O sea, para juzgar sobre la existencia o falta del poder de hecho, hay
que rechazar un criterio de pura tenencia material, pues:
1.° Por un lado ésta es, por sí sola, insuficiente. Así, hay contactos corporales
~ 53 ~

entre persona y cosa que, ante los ojos de la opinión común, evidentemente no
son tal poder. Por ejemplo: no lo tiene (no posee la silla que ocupa) la visita que se
sienta en casa del amigo, ni tampoco lo tiene (no lo posee) el niño de unos meses
que se aterra al chupete, ni lo tuvo, es decir, no poseyó la cartera robada, el
viajero inocente en cuyo bolsillo la encontró el guardia, por temor al cual el ladrón
la deslizó en él, etc. En ese sentido de excluir que haya poder de hecho sobre la
cosa cuando, aunque exista contacto material con ella, falta un mínimo de
voluntad posesoria (voluntad de tenerla de hecho, independientemente de ostentar
o no algún derecho sobre ella) del sujeto, cabe decir que la posesión requiere
animus possidendi, y que se compone de dos elementos: corpus (señorío efectivo)
y animus (voluntad posesoria). Mas, realmente, y para evitar confusiones, debe
aclararse que lo que ocurre es que, sin este animus posesorio, no se estima que el
solo contacto material puramente externo entre persona y cosa constituya señorío
de hecho sobre ésta.
2º. Y, por otro lado, el contacto corporal no es necesario. En efecto, según lo antes
visto, para que se estime la existencia del poder en cuestión no es precisa tal
tenencia material por el poseedor. Este tanto puede estar falto de ella, como
tenerla, no él personalmente, sino a través de otra persona que, careciendo de
autonomía en orden a la cosa, actúe dependientemente de aquél. Se trata del
llamado servidor de la posesión ajena, que es, simplemente, no un representante,
sino un instrumento inteligente manejado por el poseedor: así, el chofer no tiene
poder de hecho sobre el coche, sino que sirve para llevar a cabo la posesión del
dueño; y lo mismo puede decirse del criado que maneja los instrumentos de
limpieza o de la cocinera que usa los utensilios para cocinar. Hasta aquí el
examen del asunto de que para juzgar de la existencia o falta del poder de hecho,
hay que rechazar un criterio de pura tenencia material, pues, como he expuesto,
ésta, de por sí sola, es insuficiente, y, por otro lado, el contacto corporal no ES
necesario. Pasemos ahora a otro tema: el de si para que se pueda estimar que
alguien tiene poder de hecho sobre una cosa, es preciso que ésta esté sólo a su
alcance y fuera del de los demás. Tema del que pienso lo siguiente: El poder de
hecho en que la posesión consiste, no requiere, según se ha visto, la tenencia
material de la cosa en la mano. Pero ni siquiera es preciso tampoco que ésta esté
sólo a nuestro alcance, y fuera del de los demás (pues de exigirse ambas cosas,
casi nadie poseería nada, salvo lo que llevase encima). Se requiere sólo que
ciertamente la cosa se halle bajo el poder de nuestra voluntad, porque, aunque
esté al alcance de los demás, éstos no la hayan sometido al suyo. Tal estar en
poder, depende de la concepción social. Así, yo poseo mi finca distante, sin cercar
y sola (aun sin guarda), porque efectivamente ya la señoreo de hecho (voy cuando
hay cosecha, la recojo, entro y salgo cuando quiero, etc.), y los demás que —sin
estar cercada— podrían también hacerlo, de hecho no lo hacen; y si alguno llega a
hacerlo (siempre que no sea una entrada furtiva, externamente no configurable
como apoderamiento estable), se convierte en poseedor de hecho. Aunque yo
conserve la posesión como derecho. E igual se diga del pescador que deja las
redes caladas, yéndose luego, para volver en su momento, o del cazador que deja
puesto el cepo, o del bañista, que deja la ropa amontonada en la orilla,
materialmente más cerca de los que están allí, que de él, que se aleja a nado, o
del barquero que, ausentándose, deja su bote simplemente varado en la arena, o
~ 54 ~

del ciclista que, para recogerla luego, deja su bicicleta al borde de la acera, o de la
empresa constructora que, cuando cesa el trabajo, deja la maquinaria al borde de
la carretera que está en reparación.

POSESIÓN COMO PODER JURÍDICO (DERECHO).


Por razones de conveniencia práctica, ciertas situaciones, que no son de poder de
hecho de una persona sobre una cosa, producen esencialmente iguales efectos
que éste. A las mismas se les puede calificar también de posesión. Y, como en
ellas el poder que tiene la persona sobre la cosa no consiste en una dominación
efectiva, sino sólo en el señorío (poder jurídico) que (independientemente de a
quién corresponde el derecho definitivo sobre la misma) le concede la ley, puede
decirse que son casos de posesión como derecho (poder jurídico), y no como
hecho (dominación efectiva). En efecto, posesión es palabra que se emplea no
sólo para expresar al poder de hecho sobre una cosa, sino también cierta especie
de poder jurídico que —aun sin constituir un señorío del tipo que lo es un derecho
normal— confiere la ley en orden a aquélla. Como he dicho, por razones de
conveniencia práctica, el Ordenamiento establece que determinadas situaciones,
aun sin que en ellas una persona tenga un poder de hecho sobre una cosa,
produzcan esencialmente iguales efectos que éste. Es decir, que el Ordenamiento
hace derivarse consecuencias de posesión, no sólo del hecho de la posesión, sino
de otros, a los que —por ello— también puede denominarse posesión.
Ahora bien, así como en aquel caso las consecuencias se producen por la
existencia de un poder de hecho sobre la cosa, en éstos, en los que tal poder falta,
se producen por la existencia de un cierto señorío que —por diferentes razones—
el Ordenamiento concede a la persona sobre la cosa, señorío que, en cuanto que
es un poder concedido por la ley, puede ser calificado de "derecho". Así:
A) Quien es despojado por otro de la cosa que materialmente poseía, pierde
ciertamente la posesión corporal, pero conserva durante un año un poder (una
llamada posesión) incorporal (o ideal), en cuya virtud, puede, independientemente
de que tenga o no derecho (normal) sobre la cosa, recuperar (durante este plazo)
mediante la oportuna reclamación judicial su tenencia material, además de
producirse otros efectos a su favor. Cuando viene a faltar el hecho del señorío
efectivo sobre la cosa, cesa la posesión como hecho, aunque pueda conservarse
una posesión como derecho.

Al hablar de que el poseedor pierde su posesión, "Por la posesión de otro, aun


contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiese durado más
de un año", se refiere a la pérdida de la posesión como derecho. La posesión
como hecho, es decir, como poder efectivo sobre la cosa, es indudable que la
perdió desde el momento mismo en que fue despojado de ésta.
B) Quien en el Derecho del Código civil' hereda a otro, adquiere sobre las cosas
poseídas por el difunto (y aparte de la propiedad de los bienes de éste) un cierto
poder jurídico llamado posesión civilísima (en el sentido de no consistir en un
poder efectivo sobre la cosa, sino consistir sólo en estar establecida por el
Derecho civil), independientemente de que de hecho hayan pasado o no a su
poder las cosas heredadas. Y en virtud de aquel poder, tiene, en principio, la
~ 55 ~

facultad de tomar por sí la posesión efectiva de las mismas o de pedir (mediante el


llamado interdicto de adquirir) que se le entregue jurídicamente.
C) Quien carece de la posesión directa de una cosa (posesión inmediata) puede,
sin embargo, tener sobre la misma cierta clase de poder jurídico llamado posesión
mediata: por ejemplo, el dueño que otorga al arrendatario la posesión efectiva de
la cosa arrendada, conserva la posesión (mediata) de la misma. En ese sentido,
de poder concedido por el Ordenamiento sobre una cosa (independientemente,
tanto de que se sea titular de un derecho definitivo sobre ella, como de que se
¡talle bajo nuestro señorío efectivo) se puede decir que la posesión no es un poder
de hecho (o un hecho: el hecho del señorío efectivo) ni un derecho definitivo sobre
la cosa, sino un derecho provisional o más débil que los ordinarios. Porque, siendo
un poder jurídico (es decir, concedido por el Ordenamiento), es un derecho; y
siendo vencido por los derechos normales (por ejemplo, quien, sin ser dueño
posee una cosa, es protegido en su posesión, y puede pedir la restitución de
aquélla si se le arrebataron, pero ha de entregar la cosa al dueño —el derecho de
éste vence al del poseedor— si se la reclama), es un derecho más débil que
éstos.

CASOS EN LOS QUE NO HAY PODER DE DERECHO.


En algunos de los casosl en los que, según mi punto de vista, falta un poder de
hecho sobre la cosa, entienden muchos que tal poder existe, aunque
espiritualizado: por ejemplo, en los de la llamada posesión mediata. Por mi parte,
no niego que, en ellos, el interesado pueda tener ciertas atribuciones respecto a la
cosa (piénsese en las facultades de control que sobre la misma conserva, por
ejemplo, el que la arrienda); pero estimo equivocado pensar que constituyen el
discutido poder de hecho. En ellos hay, sí, posesión, pero como derecho. Por otro
lado, si, ciertamente, he afirmado que poder de hecho es lo que aparezca como tal
a la opinión común, debo advertir, sin embargo, que no cabe argumentar que ésta,
en los casos discutidos, vea un poder de hecho (aunque espiritualizado), pues lo
que realmente ocurre es que los mismos son considerados como de posesión, a
pesar de la falta de un poder de hecho, o sea, que son considerados de posesión
como derecho. En efecto, hay que distinguir dos cuestiones: una, que, en ciertas
hipótesis, la opinión del tráfico estime como poder de hecho situaciones que no
son de tenencia material de la cosa, pero en las que ésta se halla sometida al
señorío de nuestra voluntad. Y otra, que esa opinión del tráfico estime que en
determinados supuestos hay posesión, aun no estando actual mente la cosa bajo
el poder de hecho del poseedor, porque —aparte de a quién corresponda el
derecho a tener la cosa— tal poseedor deba de ser respetado y protegido en su
situación hasta que sea vencido legalmente por aquél; es decir, porque se trata de
supuestos en los que es justo que se produzcan iguales efectos que si hubiera
poder de hecho.

ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES DE LA POSESION


~ 56 ~

PERSONAL: El poseedor.
REAL: Muebles e Inmuebles.
FORMAL: Animus.
Muebles: La mera posesión.
Inmuebles: El tiempo
Posesión + Inmueble + 10 años = USUCAPION.

FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN POSESORIA.


Arto. 229 inciso 5º. Y 249 Dcto.-Ley. 107
Arto. 612, 614, 615, 617, 620 C.C.

28. LA USUCAPION.
Es llamada “Prescripción adquisitiva” como medio para adquirir la
propiedad sobre bienes, inmuebles o muebles objeto de posesión por el
transcurso del tiempo. Su importancia fue puesta ya de relieve por los
jurisconsultos romanos, en especial Cicerón, asignándole a todos los autores la
función fundamental de asegurar la prueba de la propiedad y evitar la
incertidumbre de los derechos.
Institución de Derecho Civil, por medio de la cual se puede llegar a adquirir el
dominio pleno de propiedad de bienes inmuebles objeto de posesión, cumpliendo
con los requisitos legales establecidos, mediante el transcurso de cierto tiempo
determinado expresamente por la ley.

NATURALEZA JURÍDICA
Podemos decir que es uno de los modos para adquirir propiedad, mediante la
posesión, y la continuidad de la misma durante los plazos establecidos en la
legislación. Se conoce también como prescripción adquisitiva o positiva, en virtud
de la posesión a título de dueño prolongada.

REQUISITOS
Para toda clase de prescripción.
Capacidad de los sujetos.
Aptitud de las cosas.
Posesión.
Para la prescripción adquisitiva.
Justo Título.
Buena Fe.
Posesión Pacífica.
Transcurso de tiempo.
Inmuebles 10 años.
Muebles 2 años.

ELEMENTOS PERSONALES, RELAES Y FORMALES DE LA USUCAPION


PERSONAL: El poseedor.
REAL: Muebles e Inmuebles.
FORMAL: Animus.
~ 57 ~

CASOS EN QUE NO CORRE LA PRESCRIPCIÓN


Contra los menores y los incapacitados, durante el tiempo que estén sin
representante legal constituido. Los representantes serán responsables de
los daños y perjuicios que por la prescripción se causen a sus
representados;
Entre padres e hijos, durante la patria potestad;
Entre los menores e incapacitados y sus tutores, mientras dure la tutela;
Entre los consortes; y
Entre copropietarios, mientras dure la indivisión.

INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCIÓN.
Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa, o del goce del derecho
durante un año;
Por notificación de la demanda o por cualquier providencia precautoria
ejecutada, salvo si el acreedor desistiere de la acción intentada, o el
demandado fuere absuelto de la demanda, o el acto judicial se declare nulo,
y
Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de
palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de la
persona contra quien prescribe.

29. LA ACCESIÓN.
CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
En su concepto global, es todo lo que produce un bien y pertenece a éste (por
ejemplo, en una plantación frutícula las naranjas pertenecen al duelo de los
naranjales) y todo lo que se une a un bien por acción de la naturaleza o del
hombre. (Mutuación por hechos naturales el cauce del río cambio y esto benefició
a un propietario, acrecentó su propiedad; el río se mueve).

ALUVION: ARTO. 679 C.C.


Ocurre el aluvión, por acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o
sedimentación de las aguas, los terrenos confinantes con arroyos, torrentes, ríos y
lagos que provocan el acrecentamiento, el cual pertenece a los dueños de tales
terrenos.
C.C. Pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos,
torrentes, ríos, y lagos, el acrecentamiento que reciban paulatinamente por
accesión o sedimentación de las aguas.

AVULSION: ARTO. 676 C.C.


Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción
conocida de terreno, y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el
dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la
porción de terreno incorporado; pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare
su derecho, lo perderá a favor del dueño del terreno a que se hubiere agregado la
porción arrancada.

OTRAS FORMAS DE ADQUIRIR PROPIEDAD POR ACCESIÓN.


~ 58 ~

Formación de islas. Son propiedad de la Nación las islas ya formada o que se


formen en la zona marítimo-terrestre y en los ríos y desembocaduras; pero si esta
islas se formaren en terrenos de propiedad particular, continuarán perteneciendo a
los dueños de la finca o fincas desmembradas. Arto 670.C.C.
Cauces de los ríos: Dos casos se distinguen:
Si se trata de ríos no navegables, los cauces abandonados por variar
naturalmente el curso de las aguas, pertenecen a los dueños de los
predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce
abandonado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea
divisoria correrá equidistante de unas y otras.
Si se trata de ríos navegables o flotables y variando naturalmente la
dirección, se abre un nuevo cauce en heredad privada, este cauce
entrará en el dominio público.
El dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a
dejarlo en seco, ya naturalmente o bien por trabajos legalmente
autorizados al efecto.
Paso de Animales: Los animales que por sí mismos se instalan en mi propiedad
por accesión van a ser parte del inmueble.
Clases de Accesión
Por incorporación (art. 658)
De mala fe con materiales (art. 660)
De buena fe (art. 661)
Ocasionadas por las Aguas (art. 669)
Ablución (art. 676)
Aluvión (art. 679)
Accesión por incorporación de bienes muebles (art. 686)

30. EL USUFRUCTO
CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA
Del latín usus (uso) y fructus (fruto); el derecho de usar lo ajeno y percibir sus
frutos. En general utilidades, beneficios, provechos, ventajas que se obtienen de
una cosa, persona o cargo.
Derecho real de usar y gozar una cosa cuya propiedad pertenece a otro, con tal
que no se altere su sustancia.
Naturaleza jurídica: Valverde. Los defensores de la teoría clásica dicen que
ninguna diferencia sustancia existe entre el usufructo y la servidumbre porque si el
usufructo limita el derecho ajeno de propiedad, si es una desmembración del
derecho de propiedad, no en relación con la cosa objeto del derecho, sino
respecto a los atributos que constituyen el derecho mismo de propiedad, el
usufructo no es ni puede ser mas que una servidumbre.
Derecho real de usar lo ajeno, y percibir sus frutos, sin contraprestación en
muchos casos, y por una utilización temporal y a lo sumo vitalicio.

ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES


Personales: Usufructuario – Propietario
Reales: Cosas o derechos
Formales: Negocio Jurídico
~ 59 ~

entre vivos
por causa de muerte.
CLASIFICACION
Atendiendo al bien sobre el que recae:
Usufructo de cosas muebles
Usufructo de cosas inmuebles
Atendiendo a la forma de su constitución
Entre vivos
Por causa de muerte.
Por su constitución;
Tiempo fijo
Vitalicio
Puramente
Bajo condición

DERECHOS DEL USUFRUCTUARIO


Arto. 709 del C.C.

CLASES DE FRUTOS

OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO


Artos. 713 y 720 C.C.

MODOS DE EXTINCION DEL USUFRUCTO.


Arto. 738 C.C.

31. EL USO Y LA HABITACION


CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA
Son derechos reales de utilización mínima o de aprovechamiento de escasa
cuantía de las cosas del otro. En el derecho antiguo se les consideraba como una
servidumbre personal.

FUNDAMENTO
Artos. 745 al 751 del c.c.
CARACTERISTICAS
a) Derechos pertenecientes a una persona individualmente determinada.
b) Se ejercen sobre cosas corporales.
c) Se ejerce el uso sobre cosas muebles e inmuebles.
d) La habitación solo sobre inmuebles.
e) Son derechos temporales
f) Son derechos reales intransmisibles.
g) Son derechos inalienables.

DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artos. 748, 749, 750 y 751 C.C.

DIFERENCIAS CON EL USUFRUCTO


~ 60 ~

MODOS DE EXTINCION
Los derechos de uso y habitación se extinguen de la misma manera que el
usufructo Arto. 750 C.C.

32. LA SERVIDUMBRE
CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
Derecho real perteneciente al dueño de un fundo sobre otro fundo ajeno, por el
que puede exigir del dueño de éste, que sufra la utilización de su fundo de algún
modo, o se abstenga de ejercer ciertas facultades inherentes a la propiedad.
Naturaleza Jurídica: Es un derecho real de goce que consiste en un gravamen.

CLASIFICACION DE LAS SERVIDUMBRES


Continuas o discontinuas
Aparentes o no aparentes,
Positivas y negativas
Urbanas y Rural
Voluntarias y legales.
Rusticas
Paso
Acueducto
Abrevadero
Desagüe
Conducción de energía eléctrica
Paso de luz (solar)
Construcción de compuerta
Conducción de comunicación telefónica
Estribo de presa
Toma de agua
Temporal
Perpetua

DIFERENCIA CON EL USUFRUCTO


USUFRUCTO SERVIDUMBRE
No es un gravamen Es un gravamen
Pleno goce Goce limitado
Temporal Indefinida
Beneficio de una o más personas Utilidad del fundo
por la finalidad o causa
Un solo predio Dos predios
Relación directa de persona-cosa Derechos y obligaciones de dos o
más inmuebles

UTILIDAD
Puede satisfacer intereses públicos y privados.
~ 61 ~

MODOS DE CONSTITUCIÓN
Debe constituirse en escritura pública
Inscribirse registralmente tanto en el predio dominante como en el predio
sirviente. (Pero si son constituidas con el carácter de uso público y a favor
de pueblos ciudades o municipios, solo se harán constar en el predio
sirviente, cuando no hubiere predio dominante determinado).
EXTINCION
Por el no uso.
Cuando los predios se hayan deteriorado al punto de no poder utilizarse
la servidumbre.
Por remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio
dominante.
Cuando vence el plazo, es decir esta constituida en un derecho
revocable.

33. LA HIPOTECA
FUNDAMENTOS DE LOS DERECHOS REALES DE GARANTIA
Artículos 822 al 878 del C.C.

CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA DE LA HIPOTECA


La hipoteca es un derecho real de garantía que grava un bien inmueble para
garantizar el cumplimiento de una obligación.
Naturaleza jurídica: Derecho real de garantía que constituye un gravamen

CARACTERISTICAS DE LA HIPOTECA
Afecta únicamente los bienes sobre que se impone, sin que el deudor quede
obligado personalmente ni aun por pacto expreso.
La constitución de la hipoteca da derecho al acreedor, para promover la venta
judicial del bien gravado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla.
La hipoteca es indivisible como tal, subsiste integra sobre la totalidad de la
finca hipotecada aunque se reduzca la obligación.
Quien hipotecare un bien sobre el cual tuviere un derecho eventual limitado, o
sujeto a condiciones suspensivas, rescisorias o resolutoria, que consten en
el Registro de la Propiedad, lo hace con las condiciones o limitaciones a
que esta sujeto ese derecho.

FORMALIDADES DE SU CONSTITUCIÓN
Articulo 841 Código Civil.
Articulo 1125 inciso 2 del Código Civil.

ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES


Personales: Sujetos activo y pasivo.
Real: Bien inmueble
Formales: - Escritura Pública.

RELACION DE LA HIPOTECA CON EL PAGO POR SUBROGACIÓN


~ 62 ~

Relación de la hipoteca con el pago por subrogación


En cuanto a su origen tanto la subrogación como la hipoteca surgen de una
obligación contractual. La naturaleza de ambas figuras es crear una forma de
pago de la prestación a la cual se está obligado y que por imposibilidad total o
temporal no puede cumplirse con la misma.

Así mismo la relación de ambas figuras oscila en que al momento en que el


deudor debe hacer efectivo el cumplimiento del pago de la obligación al acreedor,
se ve imposibilitado, surgiendo la opción de que un tercero cargue con la deuda,
es decir, que un tercero podrá cancelar la obligación que el deudor tenía con el
acreedor, quedando el tercero como el nuevo acreedor frente al deudor en el caso
de la subrogación y en el caso de la hipoteca el tercero queda con la propiedad del
bien hipotecado, teniendo la opción si así lo desea, que posteriormente el deudor
le cancele la cantidad entregada al acreedor hipotecario para regresarle de nuevo
la propiedad del bien hipotecado. Dándose entonces la figura de una transmisión
de deuda.

DERECHOS DEL ACREEDOR HIPOTECARIO


Arto. 824 C.C.

SUB HIPOTECA
Así se denomina a lo que algunos civilistas denominan hipoteca de crédito.
Significa que el crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o
en parte llenando las formalidades establecidas para la constitución de la hipoteca.

SEGUNDA HIPOTECA...............

EXTINCION DE LA HIPOTECA
Arto. 846 Y 878 C.C.

INSCRIPCION DE LA HIPOTECA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD


Articulo 1125 inciso 2 del Código Civil.

34. LA PRENDA
CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA
La prenda es un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el
cumplimiento de una obligación.
Naturaleza Jurídica: Derecho real de garantía que constituye un gravamen.

CARACTERES Y DIFERENCIA CON LA HIPOTECA


Es un derecho real de garantía constituido sobre bienes muebles.
Afecta únicamente los bienes sobre que se impone, sin que el deudor
quede obligado personalmente, salvo pacto expreso.
El contrato de prenda da al acreedor el derecho de ser pagado con
preferencia a otros acreedores, del precio en que se venda la
prenda.
~ 63 ~

Es nulo todo pacto que autorice al acreedor para apropiarse de la prenda o


para disponer de ella por si mismo en caso de falta de pago.
Un objeto puede darse en prenda a varias personas sucesivamente, con
previo aviso en forma autentica a los acreedores que ya tienen la
misma garantía.
Los acreedores seguirán el orden en que han sido constituidas las prendas
para el efecto de preferencia de pago.
La prenda debe constar en escritura publica o documento privado
identificándose detalladamente el o los bienes sobre los cuales se
constituye.
La aceptación del acreedor y del depositario deberá ser expresa.
Los bines pignorados al constituirse la garantía, deberán ser depositados
en el acreedor o un tercero designado por las partes o bien en el
propio deudor si el acreedor consiente en ello.

La diferencia es que la hipoteca es un gravamen que se constituye sobre bienes


inmuebles y la prenda sobre bienes muebles, además que aquí debe existir un
depositario que puede ser el mismo deudor o el acreedor o un tercero.
FORMALIDADES DE SU CONSTITUCION
Arto. 884 C.C.

DERECHOS DEL ACREEDOR PIGNORATICIO


Arto. 882 C.C.

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL DEPOSITARIO


Arto. 885, 893, 896, 909, C.C.

CLASES DE PRENDA
Común
Especiales.
PRENDAS ESPECIALES
Agraria
Ganadera
Comercial
Industrial.

INSCRIPCION DE LA PRENDA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.


Articulo 1125 inciso 2 del Código Civil.

35.
EL DERECHO SUCESORIO

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SUCESION


Señala Castán cómo el fundamento de la sucesión no puede separarse del
problema de la propiedad, ya que la sucesión hereditaria no es otra cosa que el
modo de continuar y perpetuar la propiedad individual más allá de los límites de la
~ 64 ~

vida humana, con la consiguiente estabilidad de la familia y fijeza de la vida social

La imprecisión de esta materia, influenciada directamente por las variaciones


correspondientes a los diversos tipos de organización familiar, en todos los
pueblos de la antigüedad, se perfila y concreta con características propias en el
derecho romano.
Es bien sabido que en Roma la familia constituía un núcleo social, con una fuerte y
fina sustancia política que se concreta en la potestad del pater.
Este era el jefe y señor y, además; quien figuraba el frente del culto de los dioses
familiares. De esta doble condición política y religiosa del pater familias se deduce
que la jefatura domestica tiene un alcance funcional y social de eficacia siempre
inmediata, por la cual, al quedar vacante por muerte del titular, se precisa que
alguien le reemplace, quedando cubierto el vació que su desaparición ocasiona. Al
decir de Lacruz Berdejo asi lo demuestra la misa expresión successio in locum et
ius, asi como por analogía el sentido del termino sucesión recogido en las fuentes
romanas, en las que succedere no significa solo venir después, suceder, sino
además ocupar el puesto del predecesor, y no solo para lucrar las ventajas que de
el derivan, sino también para asumir las cargas que lleva consigo

La técnica del sistema romano se complementa con otras características


singulares establecidas a base de la idea de la sucesión, que son singularmente:
Institución de heredero, persona que viene a ocupar esta plaza vacante,
continuando jefatura política y religiosa del pater y la titularidad del patrimonio
de este.
La concreción de la herencia a los herederos testamentarios, no siendo posible
ocupar la vacante al mismo tiempo por personas nombradas por el testador y
por la ley. Regla de nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere
potest.
Necesidad del nomen iuris propiamente dicho, ya que el heredero en este sistema
es propiamente quien aparece nombrado por el testador en el testamento.
La situación del heredero como responsable de las deudas y obligaciones
contraídas por el causante. Al heredero en Roma, en efecto pasan los
derechos del de cuius, pero pasan también las deudas y las situaciones de
posesión.
Consecuencia de ello es que no se produce en principio la separación de los
bienes del de cuius y los bienes propios del heredero, formándose, por tanto,
una masa patrimonial única, a no ser que se utilice el recurso de separación
que concedieron las leyes.

EL SISTEMA GERMANICO
En el no existe, como en Roma, aquella unidad política y religiosa de la familia,
que es simplemente una comunidad unida por los lazos de sangre y actualizada
por una actividad conjunta en el desarrollo e incrementación de los bienes. En ella,
el pensamiento de la copropiedad domina todo el proceso evolutivo de la riqueza.
Precisamente por esta comunidad de sangre y de actividades, por este quehacer
de todos sobre todo, no aparece la figura suprema del pater como jefe absoluto y
de dirección del grupo; en su consecuencia, al producirse una vacante por
~ 65 ~

fallecimiento, no se plantea el problema de la sucesión en la titularidad


organizadora. Todo es de todos y por ende, la comunidad sigue viviendo en un
incesante trabajo de consumo.
Derivación de aquel pensamiento y de esta situación son las consecuencias
siguientes:
Al no existir la titularidad organizadora y de dirección política, no ha lugar al
nombramiento de heredero. Este no existe en el sentido romano de la
expresión, pues que el de cuius no tiene potestad para asignar por modo
exclusivo a una persona determinada la cualidad de sucesor. No hay, pues,
herederos por testamento, sino que estos se hacen por la ley: mejor aun, por
dios. Seul Dieu fait I heritier. El testamento solo puede hacer legatarios, es
decir, beneficiarios concretos de un determinado bien particular.
En vez de concretarse, pues, la herencia a los herederos testamentarios, se
concreta en vista de la inexistencia de los mismos a los herederos legítimos,
que reciben por el mismo hecho de la muerte y por un proceso inmediato, ipso
jure, los bienes de la herencia, sin necesidad de una aceptación de tipo formal.
No puede pues, producirse la figura jurídica de la asignatio, ya que el nomen iuris
es desconocido en este sistema. Precisamente , lo que puede ocurrir es todo lo
contrario, o sea la exclusión del grupo de sucesores por la previa salida de la
estirpe familiar (foris familiatio)
Respecto del problema de la responsabilidad por deudas, se produce este sistema
de una manera radicalmente distinta del sistema romano. En este, el heredero
se sitúa en la posición jurídica de su predecesor y al ocupar esta vacante
asume la responsabilidad por las deudas de la herencia. En el germánico, en
cambio, el heredero adquiere todo el patrimonio, o una cutoa de el concebido
como activo del que se detrae el pasivo. Como dice Roca, al concepto romano
de la succession, el sistema germanico o moderno opone el de la adquisitio.
Este aparece mas simple en su mecanismo: el heredero adquiere bienes como
si fuera donatario, solo que adquiere per universitatem, o sea como elementos
integrantes del patrimonio relicto y con la carga del pasivo patrimonial.
Adquiere todo o una cuota del activo patrimonial, con el gravamen de las
deudas u obligaciones. Es como un donatario omnium bonorum o universal,
con el pacto de liquidar las deudas con el importe de lo adquirido.
Consecuencia de todo lo anterior es que, en este sistema, sin necesidad del
beneficio de inventario y por la propia naturaleza de la adquisitio, el heredero
solo responde con el activo de los bienes de la sucesión (gravado o limitado
por el pasivo), de tal forma que tiene que soportar las deudas en cuanto
alcancen a cubrirlas los bienes de la herencia, porque de esas deudas no se
hace personalmente responsable, manteniéndose los bienes propios
separados e indemnes de esa responsabilidad

Así como el sistema romano es de signo subjetivo, el germánico, por el contrario,


es de signo objetivo. En aquel todo depende de la atribución de la cualidad de
heredero, el nomen iuris, del nombramiento hecho por el causante, sin apenas
relación con el modo o manera como son recibidos los bienes.
En el sistema germánico, por el contrario, predomina el signo objetivo, siendo la
condición de heredero una consecuencia de la asignación patrimonial de toda la
~ 66 ~

herencia o de una parte de ella.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

DERECHO SUCESORIO Parte del derecho civil que estudia, en lo teórico, y


regula, en lo practico, lo atinente a las transmisiones patrimoniales y de otros
derechos por causa de muerte.

SUCESION: Substitucion de una persona por otra , reemplazo de cosa por cosa.
Transmisión de derechos u obligaciones, entre vivos o por causa de muerte.

Del verbo latino succedere, derivado de sub ;y cedere, no significa otra cosa que
el hecho de colocarse una persona en lugar de otra, sustituyendo a la misma,
debiendo de tomar en cuenta independiente del plano gramatical del concepto, los
elementos o requisitos jurídicos para delimitar su verdadero sentido.

El código argentino entiende por sucesión: La transmisión de los derechos activos


y pasivos que componen la herencia de una persona muerta, a la persona que
sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. El llamado a recibir la
sucesión se llama heredero en este código.

NATURALEZA JURIDICA
No ha habido unanimidad entre los tratadistas acerca de la naturaleza del derecho
hereditario en sentido subjetivo y así, mientras algunos engarzando su tesis con el
derecho romano que exigía la aceptación como condición para adquirir la
herencia lo estimaron como un simple derecho real otros, teniendo en cuenta el
Derecho germánico, en que la herencia se transmitía por el mero hecho de la
muerte (según la regla le mort saisit le vif), el derecho hereditario parecía ser un
verdadero modo de adquirir. Sin embargo, es preciso reconocer, con Gianturgo,
que no es derecho real la herencia, porque no siempre tiene como sustratum una
cosa corporal y la petitio hereditatis es una acción universal por el ejercicio, mas
bien que una verdadera y propia acción real; tiende, mas que a otra cosa, al
reconocimiento de la propia cualidad del heredero, y solo por consecuencia, a la
reivindicación de las cosas y restitución de los derechos hereditarios.

ELEMENTOS:

PERSONALES: El autor, causante o de cujus, el transmitente: y el adquiriente, el


sucesor, heredero, causahabiente, legatario.

REALES: Los derechos, obligaciones, bienes o acciones que se transmiten.

FORMALES: Medio o vínculo de la transmisión: el contrato, el testamento, la ley,


el acto unilateral consolidado como posesión preferente o ganada prescripción.

CONTENIDO DOCTRINARIO Y LEGAL


Este punto resulta repetitivo de acuerdo al desarrollo de todo el tema de
~ 67 ~

sucesiones

DERECHO COMPARADO
Fundamento del Derecho Hereditario, en el Derecho positivo Francés

Muy discutido ha sido el fundamento del derecho de la sucesión, en el derecho


francés, la opinión común considera que se funda en la voluntad presunta del
difunto. En realidad no es esta una explicación. Nos encontramos en presencia de
todo un conjunto de disposiciones orgánicas, que por lo demás, han variado con el
tiempo, puesto que, sucesivamente, gracias a los impuestos sobre las sucesiones,
el estado ha llegado a ser, de hecho, un heredero de primer rango.

El código civil argentino en su articulo 3.279 entiende por sucesión La transmisión


de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona
muerta, a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para
recibirla. El llamado a recibir la sucesión se llama heredero en este código.

Derecho Comparado

El sistema de la unidad de sucesiones sobre la base de la ley personal del


causante, aplicado rigurosamente, cualquiera sea la naturaleza de los bienes y
sus situación, es seguido por pocos países. Tales el caso de Italia (Cód. Civil, art.
23), España (Cód. Civil, art. 10), Japón (Cód. Civil, art. 4°), Alemania (Ley de
Introducción al Cód. Civil, arts. 24 y sigs.). En Brasil se sigue la ley del último
domicilio del causante, pero los bienes situados en territorio brasileño se rigen por
la ley nacional en beneficio del cónyuge brasileño y de sus hijos, siempre que la
ley del domicilio no les sea más favorable (art. 10); en Chile se dejan a salvo los
derechos de los herederos o cónyuges chilenos (arts. 997 y 998). La solución más
general es la de admitir como principio la ley personal del causante, con la
excepción de los inmuebles que se rigen por la ley local. La siguen el common
law, Francia, Bélgica, Holanda, Austria (ley del 9-8-1854), Grecia (ley del 29-10-
1956), Costa Rica (arts. 4° y 5°, Cód. Civil), Pueño Rico (art. 10, Cód. Civil),
México (art. 14, Cód. Civil), Bolivia. República Dominicana, Haití, Rusia. El sistema
de la pluralidad absoluta, vale decir, la aplicación de la lex reí sitae a todos los
bienes muebles o inmuebles, es seguido por Uruguay (ley 10.083 del 3-12-1941) y
Venezuela (Cód. Civil, art. 10). Como puede apreciarse, el sistema rigurosamente
unitario está en franca minoría, y aun Italia, que ha sido su más firme sostenedor,
ha debido sacrificarlo respecto de los inmuebles en sus convenciones con Rusia
(7-3-1924), Turquía (9-11-1929) y Francia (3-6-1930).

36. LA CAPACIDAD EN EL DERECHO SUCESORIO


Pueden heredar cuantos no estén incapacitados; en principio, las criaturas
abortivas y las asociaciones o corporaciones no permitidas por la ley.
La capacidad del heredero o legatario se califica con relación al momento de la
muerte del causante.
Para que los actos de una persona produzcan efectos jurídicos es requisito sine
qua non que esta tenga la capacidad para realizarlos.
~ 68 ~

CAPACIDAD PARA SUCEDER


El artículo 923 del Código Civil establece claramente que la capacidad para
suceder se rige por la ley del domicilio que tenga el heredero o legatario al tiempo
de la muerte del autor de la sucesión, cuando se trate de bienes situados fuera de
la República
Aunado a determinar la capacidad a suceder es necesario hacer mención lo que
al respecto regula el articulo 924 del Código Civil en cuanto a la incapacidad para
heredar por indignidad y el articulo 926 que enumera las incapacidades para
heredar por testamento.
En los casos contemplados en el articulo 924, se revierte dicha incapacidad por la
voluntad del causante en disposiciones testamentarias posteriores, articulo 925

CAPACIDAD PARA TESTAR

Esta facultad constituye la regla, la capacidad del testador se aprecia únicamente


con relación al instante de otorgar testamento.
En Roma carecían de la testamentifacción activa los niños y las mujeres, además
de los peregrinos que no tuviesen ius commercium y de los latinos julianos.
El derecho cristiano amplia la incapacidad a los herejes y apostatas y confirmo la
incapacidad del prodigo.
En la actualidad en la doctrina se habla generalmente de ciertas condiciones que
determinan la capacidad o quiérase ver como la incapacidad para testar.

Incapacidad Absoluta, propia de aquellas personas que desde el punto de vista de


la naturaleza, no tienen la facultad de expresar su pensamiento sucesorio, en
la que se incluye menores que no han llegado a la nubilidad, el enfermo
mental, el sordomudo carente de instrucción, entre otros.
Incapacidad Relativa, tan solo imposibilita determinadas formas de testar, si bien
el derecho abre la puerta en otra dirección, facultando para testar de manera
diversa como sucede con el sordo, el ciego, el mudo.
Encerrada en normas generales, esta capacidad se amplia o agiliza en los
testamentos especiales, por las formalidades menores.
La capacidad para testar se regula en el articulo 934 del Código Civil el cual
recalca el hecho de que la persona sea capaz civilmente para disponer de sus
bienes. Teniendo como única limitante, el derecho de alimentos por otra persona,
articulo 936 código civil.
Las incapacidades para testar las contempla el código civil en el articulo 945
siendo estas: El que esta bajo interdicción, El sordomudo y el que hubiere perdido
el habla si no pueden expresarse por escrito y el que sin estar bajo interdicción no
gozare de sus facultades intelectuales y volitivas, por cualquier causa, en el
momento de testar.

CAPACIDAD PARA HEREDAR POR TESTAMENTO


No se requiere para suceder la capacidad de obrar o de ejercicio, aun cuando
naturalmente, se exija el complemento por los medios legales de dicha capacidad
y así pueden suceder tanto las personas físicas como las jurídicas, si bien para
~ 69 ~

una adecuada sistematización de esta materia y ante la regla general de


capacidad, se distingue las causas de incapacidad propiamente dicha y las causas
de indignidad.
El artículo 926 del Código Civil enuncia quienes no tienen capacidad para suceder
por testamento o mas bien como el propio enunciado del articulo reza,
incapacidades para suceder por testamento.

LA REPRESENTACION HEREDITARIA
Denominada igualmente por algunos como derecho de representación, aunque
sea equivoco por mayor amplitud en el derecho sucesorio, la representación es el
derecho correspondiente a los hijos (o a los nietos) para ser colocados en el lugar
que ocupaba su padre o madre (o abuelo) en la familia del difunto, a fin de
suceder en la parte de herencia que habría tocado al ascendiente paterno o
materno de haber podido y querido heredar. Su razón jurídica y social se
encuentra en que los nietos o descendientes ulteriores no se vean privados de la
legitima filial, en caso de premorir el hijo al causante.
La representación produce como principal efecto el de hacer entrar a los
representantes en los derechos que el representado hubiere tenido en la sucesión
si viviera, sea para concurrir con los otros parientes, sea para excluirlos. La
división de la herencia se hace por estirpes, y si esta ha producido mucha ramas,
la subdivisión se hace también por estirpes en cada rama y los miembros de la
misma rama.
Los nietos y los descendientes ulteriores solo heredan por representación, aunque
no viva o no pueda heredar ninguno de los hijos del causante. Concurriendo hijos
y nietos los primeros heredan por derecho propio y los segundos por derecho de
representación.

El articulo 929 del código civil, define claramente el concepto legal de


representación hereditaria, el articulo 930 define la representación en la línea
colateral en cuanto corresponde a los hijos de los hermanos.

37. LA SUCESION A TITULO UNIVERSAL Y A TITULO PARTICULAR

La sucesión puede ser fundamentalmente a titulo universal y a titulo particular. La


primera se caracteriza porque a través de ella, se produce una transferencia en
cascada o en bloque sobre la persona del sucesor de todos los derechos
articulados en el causante.
En cambio, la sucesión a titulo particular indica solo la adquisición por el sucesor
de bienes concretos e individualizados. El antiguo derecho posibilita la sucesión
universal inter vivos, y en la legislación romana podemos encontrar precedentes
de la misma.
El articulo 919 de código civil define legalmente lo que se entiende por asignación
a titulo universal, que se llama herencia, y lo que se entiende por asignación a
titulo particular que se llama legado

EL LEGADO CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA


~ 70 ~

Son muchos los autores que, ante las dificultades que representa la definición
sustancial del legado, optan por presentar solo un concepto puramente negativo,
diciendo que legado es toda disposición testamentaria que no implica institución
de heredero. Pero estas posturas de exclusión aparte de no tener ningún rigor
doctrinal ni apenas eficacia en el terreno de la practica son además casi inciertas
en este importante asunto del legado, puesto que existen algunas instituciones
testamentarias que no son institución de heredero, pero que tampoco son legados.
Procede , pues, insistir sobre la necesidad de dar una definición de carácter
positivo que recoja las características fundamentales del instituido: el hecho de
que algunas de las notas que se le asignen no puedan ser estimadas en algún
caso particular, nada sirve en su contra, pues no serán mas que excepciones, que
siempre confirmaran la regla general.
Dicho esto consideramos como legado aquella disposición testamentaria por cuya
virtud el causante asigna una ventaja económica de carácter particular a aquel o
aquella a quienes desea beneficiar en concreto.
El articulo 1002 del Código Civil define claramente lo que es el legado en nuestra
legislación.

CLASES DE LEGADOS

Doctrinariamente encontramos un sin fin de denominaciones sobre las clases de


legados que pueden existir siendo entre otros :
Legado a ida Cuya entrega depende de cierta fecha o tiempo indeterminado este
ultimo pudiendo considerársele como condicional.
Legado a los Pobres, Disposición en tiempos pasados a favor de los necesitados.
Legado a Parientes indeterminados, disposición hereditaria hecha a favor de
familia sin especificar el parentesco.
Legado Alternativo, dos o mas cosas con el fin de escoger una, también conocido
como legado de opción.
Legado anual, la fijación de una cuota que se entrega anualmente.
Legado causal o remuneratorio, el que especifica la razón de por que se instituye
el legado por una causa que beneficio al propio causante.
Legado condicional, el sometido a una condición
Legado de alimentos, el comprensivo de la subsistencia del legatario dentro del
concepto legal de alimentos.
Legado de beneficencia, el destinado a un establecimiento de enseñanza,
protección de los enfermos, ancianos, expósitos, pobres o instituciones similares.
Legado de cantidad, el que comprende cosas de determinada clase, especie o
genero con indicación precisa de su numero, peso o medida.
Legado de corazón, el transplante de órganos, al igual que el legado de cornea.
Legado de cosa accesoria, requiere que se hayan legado dos cosas por lo menos,
y que una de ellas se simple accesorio de la principal.
Legado de cosa ajena, disposición de cosa ajena que el heredero estará obligado
a adquirir en beneficio del legatario.
Legado de cosa cierta, el relativo a un bien o derecho perfectamente definido e
individualizado.
~ 71 ~

El código civil enumera las clase de legados contemplados en nuestra legislación.


Legado en especie arto. 1005.
Legado de cosa indeterminada arto. 1006.
Legado de crédito arto. 1007.
Legado remuneratorio arto. 1008.
Legado al acreedor arto 1009.
Legado de pensión arto. 1011.
Legado con accesorios arto. 1014.
Legado empeñado arto. 1017.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS LEGATARIOS

Arto. 920 Responder cargas que imponga el testador


Arto 921 Toda herencia distribuida en legados, considerados como herederos.
Arto 924 Incapacidades por Indignidad.
Arto 926 Incapacidades para suceder por Testamento
Representación Hereditaria Artos. 929, 930, 931, 932, 933.
Arto. 946 Error en la persona
Arto. 952 Fallecen adjudicatarios antes que testador.
Legados Arto. 1002 al 1025
Arto. 1033 Renuncia
Arto 1052 Pago de deudas y legados
Arto 1053 Entrega de legados
Arto. 1060 Prorroga plazo del albaceazgo
Arto. 1065 Aseguramiento.
Arto 1093 Heredero de parte alícuota.
Artos 1094, 1095, 1096, 1097 Acreedor de Heredero o Legatario

38. SUCESION TESTAMENTARIA


La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona,
manifestada por testamento, llamándosele a esta forma testamentaria,
comprendiendo todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen
con la muerte. Extracto del Arto 917 del Código civil.

En las fuentes de la relación jurídica sucesoria, la sucesión testamentaria es la


primera y mas importante de sus fuentes.

EL TESTAMENTO CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA

El concepto de testamento ha sido una idea muy trabajosamente elaborada a


través de la historia, desde los pueblos primitivos que no tenían la idea del testar,
el derecho romano y la necesidad de establecer el transito de la situación de
~ 72 ~

herencia otorgado las ultimas disposiciones. Consolidado en Roma la facultad de


testar, se centra en el concepto en la institución de heredero y se define el
testamento como aquella disposición mortis causa por la cual el ciudadano
romano designaba un sucesor que continuase la jefatura domestica de la familia.
Una corriente mas moderna le denomina como Aquel acto jurídico por cuya virtud
una persona establece a favor de otra u otras, para después de su muerte, el
destino de todo o parte de su patrimonio o la ordenación de otros asuntos de
carácter no patrimonial.

En nuestra legislación se define claramente el concepto de testamento en el


articulo 935 del Código Civil. El testamento es un acto puramente personal y de
carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus
bienes, para después de su muerte.

NATURALEZA JURIDICA
Ser un acto jurídico de liberalidad, el testamento es siempre un acto de liberalidad,
puesto que el causante quiere favorecer a los herederos o legatarios
El testamento como acto de disposición patrimonial, la disposición por el testador
de todos sus bienes o de parte de ellos y en este sentido debemos pensar que
esta ordenación puede referirse a disposiciones patrimoniales de carácter
sucesorio estricto, de carácter sucesorio amplio o finalmente de carácter no
sucesorio.

SOLEMNIDADES DEL TESTAMENTO


En el caso del testamento común abierto, este deberá de otorgarse en escritura
publica para su validez arto. 955 del código civil.
Además deberá de cumplir el notario con las formalidades especiales
contempladas además de las del articulo 31 observar cuidadosamente las del
articulo 42 y las solemnes del articulo 44 del código de notariado y en el caso del
testamento cerrado también se observaran las solemnidades del articulo 959 del
Código Civil.

CLASES DE TESTAMENTO
Nuestro ordenamiento jurídico contempla claramente, lo que al respecto se
consideran formas y clases de testamentos

En cuanto a su forma comunes y especiales


Comunes el abierto y el cerrado
Especiales los que la ley les da ese carácter.
Articulo 954 Código Civil

Común abierto en escritura publica arto. 955.


Testamento del ciego arto 957.
Testamento del sordo arto 958.
Testamento cerrado arto 959. Solemnidades del abierto y las propias que enuncia
el arto en mención.
~ 73 ~

Testamento militar arto 965.


Testamento marítimo arto 967.
Testamento en lugar incomunicado arto. 971.
Testamento del preso arto. 972.
Testamento en el extranjero arto 974.

39. LA SUCESION INTESTADA

La transmisión según normas legales, de los derechos y obligaciones del


causante, por su muerte o presunción de su fallecimiento, cuando no deja
testamento o este resulta nulo o ineficaz.

La sucesión intestada o legitima procede cuando uno muere sin testamento, o con
testamento nulo o que haya perdido después su validez. Cuando el testamento no
contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes, o no dispone de
todos los que le correspondan al testador. En este caso, la sucesión legitima
tendrá lugar solamente respecto de los bienes que no hubiese dispuesto.

Los casos en que tiene lugar la sucesión intestada se contienen en el articulo 1068
del Código Civil.

EL PROCESO SUCESORIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

SUCESION INTESTADA
PROCESO SUCESORIO INTESTADO JUDICIAL

Arto. 478 promover intestado


Ante juez
Justificar interés por cualquier medio de prueba
Indicar nombre y residencia si lo supiere, de parientes en línea recta y cónyuge
supérstite y a falta de ellos de los pariente colaterales dentro del cuarto grado.
De ser posible acompañar certificaciones de las partidas del Registro
Civil.

Arto. 479 Juez tiene por radicada


Citar a los interesados arto 456 publicación de edictos 15 días
Celebración de junta de presuntos herederos
Podrá el juez nombrar administrador, designe mayoría o tercero a su
elección
Presunto heredero que no concurre a junta, podrá por escrito presentar
lo que le convenga

Arto. 480 impugnación de capacidad para suceder por interesado o PGN.


VENTILA EN JUICIO ORDINARIO.
No suspende medidas de seguridad, inventario, avalúo bienes, ni
declaratoria a favor de herederos no afectados por oposición.
~ 74 ~

Arto. 481 En vista atestados Registro Civil hará declaratoria de herederos sin
perjuicio de tercero con
Mejor derecho.
Cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o
rectificación del auto
Dentro del termino de diez años a partir de la fecha de la declaración.

PROCESO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL


TRAMITE ANTE NOTARIO

Arto. 488 Diligencias se harán constar en actas notariales, documentos arto. 455.
Certificaciones, partidas De nacimiento, de defunción, testamento.
Primera acta se declara promovido
Publicar edictos en D. of.
Arto. 489 Avalúos fijando valor de los bienes objeto de transmisión y se hará
consta en inventario.
Arto. 490 Inventario del patrimonio hereditario, constando de activo y pasivo,
obligaciones, gastos deducibles y costas que gravan la herencia.
Arto. 491 Junta de herederos ida y hora señalados, lectura testamento, herederos
o legatarios expresaran
Si aceptan la herencia o legado. Cónyuge superstite pide que se haga
constar lo relativo a
Gananciales, decisión de administrar la herencia.
Ausencia injustificada no impide celebración de junta
Herederos y legatarios consienten podrán asistir los acreedores
Arto. 492 PGN para que dictamine pronunciándose sobre los llamados a heredar o
bien que se
Subsanen errores o faltantes.

Arto. 493 Si se comparte opinión favorable de PGN se hará declaración por


notario.
Arto. 494 Notario razonadamente hará declaración de herederos y legatarios.
Arto. 495 homologación auto dictado por el juez es apelable.

Arto. 496 liquidación fiscal


Arto. 497 Titulación y registro
Arto. 498 Archivo Remite expediente al MP.

El proceso sucesorio judicial y extrajudicial

EL JUICIO SUCESORIO
La tramitación de la sucesión hereditaria, sea testamentaria o ab intestado debe
realizarse judicial o extrajudicialmente a través de juicio sucesorio ante un juez de
lo familiar o ante notario público.
En nuestro derecho, el juicio sucesorio consta de cuatro partes o secciones, que
~ 75 ~

se tramitan en cuadernos por separado.

Sección primera de sucesión


Esta sección debe contener la denuncia de la muerte del de cuius hecha por
cualquier interesado acompañado de acta de defunción y aun de oficio por el juez,
si por cualquier medio se enterare del fallecimiento y:
Si hay testamento público abierto se presentará testimonio de su protocolización, o
registro en el protocolo notarial.
Si se trata de testamento público cerrado, se procederá a su apertura.
Si se trata de testamento ológrafo, también se procederá a su apertura. En todo
caso se deberá elevar petición a los directores del Archivo de Notarías, Archivo
Judicial y Registro Público de la Propiedad, para que remitan los testamentos
depositados.
Si se trata de los testamentos especiales —privado, militar o marítimo—el juez
procederá a declarar que es formal el testamento, luego de oír a los testigos
que en los mismos hayan participado solicitando, en su caso, la remisión de los
documentos que se hubieren otorgado a los Secretarios de Defensa y
Relaciones Exteriores.
Además, en esta primera sección se incluirán las citaciones a los herederos y su
aceptación y la declaración de su calidad que haga el juez, el nombramiento,
aceptación y discernimiento de los cargos de albacea e interventor y su
remoción, en caso de que proceda; los nombramientos de los tutores cuando
fuere pertinente, y todos los incidentes sobre la validez del testamento,
capacidad para heredar o preferencia de derechos.

Sección segunda de inventarios


En esta sección debe concentrarse todo lo relativo a los bienes de la sucesión
comenzando por el inventario provisional en el caso de que no se hubieren
presentado interesados o albaceas y se haya nombrado un interventor judicial, los
inventarios y avalúos definitivos y todos los incidentes que al respecto se
promuevan, incluyendo los de exclusión de bienes y los resultados de los juicios
en que se demanden bienes en poder de terceros.

Sección tercera de administración


Esta sección debe contener las cuentas de la administración del albacea, los
incidentes de inconformidad promovidos por los interesados, así como las
observaciones que formule el interventor nombrado por la minoría y el
comprobante de haberse cubierto el impuesto fiscal.

Sección cuarta de partición


Esta sección debe incluir la distribución provisional de los frutos, los proyectos de
partición, su tramitación y la resolución definitiva acerca de la adjudicación de los
bienes a herederos y legatarios.
El juicio concluye con la escrituración notarial a los sucesores, en caso de que la
transmisión de los bienes requieran de esa formalidad.
~ 76 ~

(VER ART. 450 AL 487 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL)

LA SUCESIÓN ANTE NOTARIO


El Código Civil mexicano permite que algunas sucesiones hereditarias se tramiten
extrajudicialmente, sin intervención del juez ante notario público, como sucede en
los casos en que:
Todos los herederos sean mayores de edad y hubieren sido instituidos en
testamento público o en otro tipo de testamento si ya se hizo declaratoria de
herederos.
Todos los herederos sean mayores de edad y la sucesión sea intestada, ya se les
reconoció su carácter.
Cuando en el juicio sucesorio hubiere menores, también podrá separarse el
juicio si los menores están debidamente representados y de conformidad el
ministerio público; todos los acuerdos al respecto deben ser sancionados con
la aprobación del juez.
En estos casos, los interesados podrán separarse del juicio y continuar la
tramitación ante notario público.
El trámite notarial debe constar en por lo menos cuatro actas, en las que se
establezca:
La aceptación de los herederos y del albacea;
La conformidad y protocolización de los inventarios y avalúos hechos de
común acuerdo por el albacea y los herederos;
Las cuentas de la administración;
La aprobación de la partición amigable que se realice.

(VER ART. 488 AL 502 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL)

ALTERNATIVAS COMUNES A LOS PROCESOS SUCESORIOS:


ADMINISTRACIÓN DE LA HERENCIA Y PARTICION

Artículos 503 al 515 del Código Procesal Civil y Mercantil

FISCALIZACION E INTERVENCION DEL ESTADO EN PROCESO SUCESORIO

Decreto 431 Ley sobre el impuesto de Herencias, Legados y Donaciones

De la liquidación del impuesto Art. 36 al 51.


Herencias vacantes Arto. 52 al 57.
Del Ministerio Publico (PGN) Arto. 58 al 61.

Fiscalización e intervención del Estado en el proceso sucesorio:

En el proceso sucesorio el Estado actúa como fiscalizador por medio de los


Tribunales de Justicia, en virtud, que por medio de dicho ente se controla y
fiscaliza todo el procedimiento sucesorio, con el fin de que se cumpla con
~ 77 ~

exactitud la voluntad del causante plasmada en testamento si fuere el caso y a


falta de éste lo que establece la ley de acuerdo al grado de interés de los
sucesores.

En cuanto a la intervención del Estado en el proceso sucesorio se da por


medio del Ministerio Público, el cual actuará como representante de aquel en cada
una de las diligencias que establece la ley para el desarrollo del proceso
sucesorio, principalmente cuando nos encontramos en el caso de una sucesión
vacante, pues el Estado toma el carácter de heredero.

(VER ART. 457, 486, 492 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL;
TAMBIEN EL DECRETO 73-75 REGLAMENTO DE REGISTRO DE PROCESOS
SUCESORIOS)

REGULACION DE LA SUCESION EN EL CODIGO DE NOTARIADO

Decreto 73-75 Del Registro de Procesos Sucesorios


Acuerdo 49-76 Reglamento del Registro de Procesos Sucesorios

40. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD


DEFINICION
Institución publica que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de
los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes
inmuebles y muebles identificables. Son públicos sus documentos, libros y
actuaciones

PRINCIPIOS REGISTRALES
Principio de inscripción.
Principio de publicidad
Principio de fe publica
Principio de rogación
Principio de determinación
Principio de legalidad
Principio de prioridad
Principio de tracto sucesivo.

SISTEMAS REGISTRALES
Sistema romano-francés: Radica su principal característica en que el
titulo y el modo de adquirir constituyen la base jurídica para la
inscripción; por ende, esta no es inatacable, admite ser objetada
(por vicios de nulidad u otros) en la vía judicial.
Sistema alemán o germano: Radica su principal característica en que
legalmente se realiza la transmisión de la propiedad o
~ 78 ~

constitución de un gravamen, hasta que un funcionario publico,


generalmente judicial, la autoriza y ordena la inscripción, que
deviene inobjetable por el propio interesado o terceras personas.

QUE SE INSCRIBE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD


Arto 1125 C.C.

INSCRIPCIONES ESPECIALES
De Prenda agraria
De testamentos y donaciones por causa de muerte
De propiedad horizontal
De fabricas inmovilizadas
De buques y aeronaves
De canales, muelles, ferrocarriles y otras obras publicas de índole semejante
De minas e hidrocarburos
De muebles identificables
Otros que establezcan leyes especiales.
También se llevaran los registros de prenda común, de la prenda ganadera,
industrial y comercial cuyas modalidades serán objeto de disposiciones
especiales.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION


Para efectos administrativos, el Registro General de la Propiedad contara con un
Secretario General, un Departamento de Contabilidad, un departamento de
tesorería y el personal de apoyo que sea necesario.

ANOTACIONES Y CANCELACIONES
Anotaciones: Arto. 1149 al 1166 C.C.
Cancelaciones: Arto 1167 al 1178 C.C.

ERRORES Y SU RECTIFICACION
Artos. 1242 al 1250 C.C.

EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD


Ubicado en el departamento de Quetzaltenango comprende las inscripciones,
anotaciones y cancelaciones de los departamentos de Quetzaltenango, Sololá,
Totonicapán, San Marcos, huehuetenango, Retalhuleu, Quiché y Suchitepéquez.

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