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SUCESION INTESTADA

Concepto; El art. 952 expresa que si se sucede en virtud de un


testamento, la sucesión se llama testamentaria y si en virtud de
la ley, intestada o abintestato.
La sucesión intestada pues es la transmisión que hace la ley de
los bienes, derechos y obligaciones transmisibles de una
persona difunta.
Fiel a la tradición romana, a falta de testamento, nuestra ley
designa a los herederos del difunto, interpretando una
voluntad que no llegó a manifestarse.
Las reglas de la sucesión intestada, constituyen en resumen el
testamento tácito o presunto del causante.
Las normas legales son supletorias de la voluntad del difunto; su voluntad
expresa, manifestada en el testamento, prevalece sobre estas normas.

Personas llamadas a suceder


Llama la ley a suceder, en general, a las personas ligadas al
causante por vínculos de parentesco, siguiendo el orden
natural de los afectos.
El art. 983 prescribe que son llamados a la sucesión intestada,
los descendientes del difunto, sus ascendientes, el cónyuge
sobreviviente, sus colaterales, el adoptado, en su caso y el
Fisco.
Los derechos hereditarios del adoptado se rigen por la ley
respectiva, vale decir, la Ley Nº 19.620.
La ley no considera el sexo, la edad, ni el origen de los bienes:
a.- Previene el art. 981: “La ley……. con restituciones o reservas.
b.- El art. 982 por su parte establece: En la sucesión intestada no
……………… la promogenitura”.
Los herederos del mismo grado, como consecuencia tiene iguales
derechos, cualquiera que sea su sexo y su edad.
Cuando tiene lugar la sucesión intestada
Las reglas de la sucesión intestada se aplican si el difunto no ha
hecho testamento; pero la ley se ha cuidado de precisar con
exactitud cuando ella regula la sucesión, el art, 980 del . Civil
prescribe: “Las ….. Disposiciones”.
Es menester examinar someramente diversos casos:
Casos en que el testador no dispuso, ellas son:
a.- Cuando falleció sin hacer testamento o revocó el que había otorgado.
b.- Cuando otorgó testamento peor no reguló la suerte de los bienes,
limitándose a formular declaraciones de voluntad, como el reconocimiento
de un jijo o el nombramiento de partidor o albacea.
c.- Cuando instituyó herederos de cuotas que no completan la unidad; la cuota
que falte corresponderá a los herederos abintestato.
d.- Cuando el testamento hace solamente asignaciones a título singular; la
determinación de los herederos se hará conforme a las reglas de la sucesión
intestada.
e.- Cuando el testador instituyó un usufructo sin expresar a quien
correspondería la nuda propiedad; los nudos propietarios serán los
herederos abintestatos.
f.- Cuando constituye en el testamento un fideicomiso y no designa el
fiduciario o a falta el designado antes que se cumpla la condición; la persona
del fiduciario quedará señalada por las reglas de la sucesión abintestato.
Caso en que el testador no dispuso conforme a derecho
Hizo testamento pero la disposición de sus bienes se ha frustrado
porque no se ajustó a derecho:
a.- Cuando el testamento es nulo por defectos de forma o fondo.
b.- Cuando es nula alguna de sus cláusulas, por que contiene
disposiciones a favor de incapaces por ejemplo.
Si el testamento es parcialmente nulo, deberá verse si procede la
sustitución o acrecimiento entre los llamados a un mismo
objeto o si la voluntad del testador ha querido que la asignación
nula pase a incrementar el haber del heredero universal o de
remanente.
c.- Cuando el testamento viola a las asignaciones forzosas y es
atacado por medio de la acción de reforma.
Caso en que no tienen efecto las disposiciones

Pese a que el testador dispuso con arreglo a derecho pueden no


llegar a tener efecto sus disposiciones:
a.- Cuando la asignación es condicional, falló la condición
suspensiva o se cumplió la condición resolutoria sin que el
testador haya previsto estos casos.
b.- Cuando el asignatario designado repudió la asignación o se
hizo indigno o incapaz, como ocurrirá si falleció antes que el
testador.
c.- Cuando otorgó un testamento privilegiado y éste caducó por
alguna de las causas señaladas en la ley.
El Derecho de Representación

Se puede suceder abintestato de dos maneras: “ya por derecho


personal, ya por derecho de representación” art. 984 inc. 1º.
Suceder por derecho personal significa hacerlo a nombre propio,
directamente, como consecuencia de la situación que
realmente se ocupa dentro de la familia del difunto.
Suceder por representación significa suceder en lugar de otra
persona, ocupando su sitio, sustituyéndola en virtud de la
autorización de la ley.
Ejemplo: supongamos que una persona fallece dejando un hijo y
un nieto cuyo padre ha premuerto; hijo y nieto son
descendientes, pero de distinto grado y la regla es que los
parientes de grado más próximo excluyan a los d grado más
remoto; el hijo excluiría al nieto.
No podría el nieto suceder a su abuelo a través de su padre porque falleció
antes y era, por lo mismo incapaz de suceder art. 962 inc. 1º

Para que el nieto suceda es menester acercarlo al abuelo, que


ocupe el lugar de su padre vacante, por la muerte de éste; así
podrá compartir la herencia con su tío; tal es el derecho de
representación.
Definición
El art. 984 define la representación como “Una ficción legal en
que se supone…. O no pudiese suceder”.
1.- Es una ficción porque se supone el hecho irreal de que una
persona ocupa un lugar y tiene un grado de parentesco que, en
verdad no le corresponde.
2.- La definición es redundante porque el “lugar” se confunde
con el “grado” y los “derechos” son consecuencia del grado de
parentesco.
3.- Tiene lugar la representación si el padre o la madre no pueden o no
quieren suceder, de donde fluye una peculiaridad de nuestro código; se
puede representar a una persona viva.

Personas que intervienen en la representación


Tres personas:
a.- El causante que es la persona en cuya herencia se sucede.
b.- El representado que es la persona que no puede o no
desea suceder y cuyo lugar queda, por este motivo vacante.
c.- El representante, o sea, el descendiente del representado
que ocupa el lugar de éste para suceder al causante.
Condiciones del derecho de representación
Deben reunirse los siguientes requisitos:
a.- que se trate de una sucesión intestada arts. 984 y 1162.
Excepciones
•El art. 1064 que señala.
•El art. 1183 que dispone.
b.- Debe faltar el representado ( porque no quiere o no puede
suceder) art. 987.
c.- El representante debe ser descendiente del representado
art. 989.
d.- La representación tiene lugar en la descendencia hasta el
infinito art. 984 inc. 2
e.- Que el representado sea pariente del causante, en los grados que
señala la ley art. 986
f.- El representante debe ser capaz y digno de suceder al
causante
El representante sucede directamente al causante; dado que los
derechos que recoge el representante son los que habrían
correspondido al representado pero no sucede por su
intermedio.
El Hijo e el caso salta al padre o madre.
Consecuencias de ello:
a.- El representante puede repudiar la herencia del representado
y no obstante representarle art. 987.
b.- El representante puede ser incapaz o indigno de suceder a su
representado y sucederá con tal que sea capaz y digno de
suceder al causante.
c.- El representante no es responsable de las deudas del
representado a menos que haya aceptado su herencia.

Efectos de la representación
El representante ocupa el lugar y se reputa que tiene el parentesco y los
derechos hereditarios del representado; por lo mismo, no puede tener más
derechos que los que a éste habrían correspondido.
a.- Consecuencia lógica es que los que suceden por representación heredan
por estirpes o troncos, o sea, cualquiera que sea el número de los
representantes tocarán entre todos la porción que le hubiere
correspondido al representado. Art 985.
b.- en cambio los que heredan por derecho personal suceden por cabezas,
esto es toman entre todos y por iguales partes la porción a que la ley los
llama, salvo que la misma ley señale otra forma de división art. 985 inc. 2º.
Diferencias entre los derechos de transmisión y representación
a.- El derecho de transmisión tiene lugar en las sucesiones testamentarias e
intestadas; el derecho de representación procede sólo en la sucesión
abintestato, salvos los caos de los arts. 1064 y 1183.
b.- El derecho de transmisión no exige ningún parentesco y aprovecha a
cualquier heredero; el derecho de representación exige parentesco: el
representante ha de ser descendiente y el representado hijo o hermano del
causante.
c.- En el derecho de transmisión, el transmitente debe sobrevivir al primer
causante; en el derecho de representación no es menester que el
representado sobreviva al causante porque tiene lugar, entre otros casos,
cuando el padre o madre es incapaz de suceder por haber fallecido.
d.- En el derecho de transmisión el transmitido debe ser capaz y digno de
suceder al transmisor; en el derecho de representación basta que el
representante sea capaz y digno de suceder al causante porque se prescinde
del representado.
e.- El derecho de transmisión tiene lugar a condición de que se acepte la
herencia del transmisor; en el derecho de representación no es necesario
que se acepte la herencia del representado porque se puede representar al
ascendiente cuya herencia se ha repudiado.

f.- El derecho de transmisión supone la muerte del transmisor sin


expresar su propósito de aceptar o repudiar; el derecho de
representación no supone la muerte del representado porque
se puede representar al vivo.
g.- Por el derecho de transmisión se pueden adquirir herencias y
legados; por el derecho de representación se adquieren
herencias porque sólo cabe en la sucesión intestada y la ley no
instituye asignaciones a titulo singular.
ORDENES DE SUCESION
El sistema intestado descansa en la distribución de los parientes
en clases, categorías u órdenes que prefieren unos a otros.
Orden se sucesión es el conjunto de herederos que
considerados colectivamente excluyen o son excluidos por
otros herederos considerados también colectivamente.
En necesario dejar en claro que dentro de cada orden el grado
de parentesco es decisivo, dado que los parientes de grado más
próximo excluyen a los de grado más lejanos, salvo que
intervenga el derecho de representación a favor de la
descendencia que la hace mejorar de grado.
Dentro de cada orden hay herederos que fijan el orden y le dan su nombre
y otros que simplemente concurren con ellos.

Para pasar de un orden al siguiente es menester que falten todos


los parientes que fijen el orden; por esto, si el segundo orden
de sucesión faltan ascendientes y él cónyuge se pasará al tercer
orden de sucesión.
Los Ordenes de sucesión son Cinco
1º De los hijos.
2º Del cónyuge y ascendientes.
3º De los hermanos.
4º De los colaterales.
5º Del fisco.
1º Orden Sucesorio: De los hijos
Esta compuesto por los hijos y el cónyuge sobreviviente, art. 988 del c. civil.
Los hijos pueden ser también representados art. 986.
Por eso es que el orden puede denominarse también de los descendientes.
En este orden de sucesión también comparece el cónyuge sobreviviente, en
su calidad de heredero legitimario del causante.
Situación del cónyuge
Conforme al art. 988 los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos
que hubiere también cónyuge sobreviviente, caso en el cual éste concurre
con aquéllos.
El cónyuge sobreviviente recibirá una porción que por regla general será:
a.- Si hay varios hijos: el equivalente al doble de lo que por legítima
rigorosa o efectiva corresponda a cada hijo.
b.- Si hubiere sólo un hijo, la cuota del cónyuge será igual a la
legítima rigorosa o efectiva de ese hijo.
En ningún caso la porción que corresponde al cónyuge bajará de
la ¼ parte de la herencia o de la ¼ parte de la mitad legitimaria
en su caso.
En conformidad a esta misma norma la ley establece que
correspondiendo al cónyuge sobreviviente la ¼ parte de la
herencia o de la ½ legitimaria, el resto se dividirá entre los hijos
por parte iguales. La aludida ¼ parte se calculará teniendo en
cuenta lo dispuesto en el art. 996-.
Si hay sólo hijos y no cónyuge sobreviviente la herencia se divide
por igual parte entre todos ellos.
El cónyuge sobreviviente separado judicialmente que hubiere dado motivo a la
separación por su culpa, no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su
mujer o marido. Art. 994 inc. 1º
Los derechos del adoptado son los mismos de los hijos.
2º Orden de sucesión: Del cónyuge y ascendientes
Si faltan los hijos personalmente o representados el art. 989
indica que la sucesión se divida entre el cónyuge sobreviviente
y sus ascendientes de grado más próximo.
En este caos la herencia se divide en 3 partes, correspondiendo
2/3 para el cónyuge y 1/3 a los ascendientes.
Para el caos de que sólo exista un solo ascendiente en grado más
próximo, éste lleva toda la porción destinada a tales parientes,
puesto que el grado más cercano excluye a los demás.
Puede ocurrir que sólo haya cónyuge o sólo haya ascendiente; si sólo hay
cónyuge sobreviviente, toda la herencia es para él y si sólo hay

Ascendientes, toda la herencia es para éstos; debe tenerse


presente que no opera la representación respecto de los
ascendientes.
Si el cónyuge separado judicialmente ha dado motivo a la
separación por su culpa, no tendrá parte alguna en la herencia
abintestato de su mujer o marido. Art. 994 inc. 1º del c. civil.
Tampoco sucederán abintestato los padres del causante se la
paternidad o maternidad ha sido determinada judicialmente
contra oposición, salvo que mediare el reestablecimiento a que
se refiere el art. 203, art. 994 inc. 2º.
3º Orden sucesorio: De los hermanos

Disone el art. 990 del c. civil no concurriendo ni descendientes, ni


ascendientes ni cónyuge sobreviviente, suceden en toda la
herencia o en la parte de ella que sea intestada, los hermanos,
sean ellos de simple o doble conjunción, pero la porción d
aquéllos será igual el doble que la de éstos art. 900 inc. 2º.
La representación se aplica a los hermanos de modo que los
sobrinos en ausencia del hermano quedan en este orden.
4º Orden de sucesión: De los colaterales
No concurriendo descendientes, ascendientes, cónyuge
sobreviviente ni hermanos, suceden los demás colaterales del
causante.
Este derecho se extiende sólo hasta el sexto grado en
conformidad al art. 992 del c. civil.
Una vez más los colaterales de doble conjunción llevan el doble
de la porción que los d simple conjunción.
De este modo pueden heredar los primos del causante.
Debe tenerse presente que esta norma no se refiere a los
sobrinos, esto es, a los hijos de los hermanos del causante,
puesto que en este caos operaría el derecho de representación.
En conformidad al art. 992 los colaterales de grado más próximo
excluirán siempre a los otros.
5º Orden sucesorio: El Fisco
En conformidad al art. 95 a falta de todos los herederos
abintestato designados en los arts. precedentes sucederá el
Fisco.
Sucesión parte Testada y Parte Intestada

La sucesión en los bienes de una persona puede ser parte


testada y parte intestada art. N952 inc. 2º del c. civil.
El art. 996 inc. 1º enuncia esta norma: “Cuando…….. Generales”.
Supongamos que el testamento instituye solamente legados; la
herencia pertenecerá a los herederos abintestato; pero será
menester pagar primeramente los legados y los herederos
recibirán sólo el remanente si lo hay.
Esta regla es aplicable sin contrapeso cuando el causante no
tenía herederos forzosos.
Caso especial del art. 996 inc. 2º saberlo.
LA SUCESION TESTADA
Según el art. 952 del C. civil si se sucede en virtud de un
testamento la sucesión se llama testamentaria.
En términos generales la ley regula la sucesión a falta de
testamento, interpretando la voluntad del causante; sobre la
presunta voluntad del difunto prevalece su voluntad expresada,
manifestada en el testamento.
La sucesión testada, pues, es la trasmisión que hace el causante
de sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles a las
personas que designa en su testamento
La expresión testamento se hace derivar de la voces latinas
testadio y mentis que significan testimonio de voluntad.
El art. 999 define el acto testamentario de la siguiente forma:
“El testamento…….. mientras viva”.

De la definición se destacan los caracteres más siguientes del testamento:


a.- el testamento es un acto.
b.- es un acto solemne.
c.- es un acto mortis causa.
d.- tiene por objeto disponer de los bienes.
e.- es un acto esencialmente revocable.
• El testamento es un acto personalísimo, es una manifestación unilateral de
voluntad, obra solamente de la voluntad del testador.
La sola voluntad de su autor da vida al testamento más aún el testamento
debe ser la expresión de esta única voluntad que el testador debe
manifestar en persona.
a.- En efecto el art. 1003 dispone:”El testamento es un acto de
una sola persona”.

Son nulas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por dos o más
personas a un mismo tiempo ya sea en beneficio mutuo de los otorgantes o de
una tercera persona art. 1003 inc. 2º; la ley prohíbe los denominados
conjuntos, mancomunados o de hermandad, que toleraba la legislación
española en ciertos casos.
b.- No puede otorgar testamento sino el testador en persona; el testamento es
los escasísimo actos en que no tiene cabida la representación, el art. 1004
señala la facultad de testar es indelegable.
El testamento es un acto solemne; O sea esta sujeto a la
observancia de ciertas formalidades, para poder producir
efectos.

Más solemne o menos solemnes pero siempre solemne art. 999 del c.
civil.
Art. 1002 señala como consecuencia lógica.
El testamento es un acto mortis causa: A través de él el causante dispone
para después de sus días, o se esta llamado a producir plenos efectos
después de muerto.
En vida el testamento es sólo un proyecto, la muerte lo transforma en la
definitiva expresión de la voluntad del causante.
Debemos señalar que el objeto fundamental del testamento es la de
disponer de los bienes del causante art. 999.
Pero También puede servir para otros fines: reconocimiento de un hijo
art 187, nombramiento de partidor art. 1324; designación de un tutor u
curador art. 353 y albacea art. 1271
El testamento es esencialmente revocable; Esta facultad es
esencial en el testamento art. 1001.
Por tanto son nulas todas las cláusula en que el testador se vede
la facultad de revocar el testamento o se imponga restricciones
para su ejercicio.
El art. 1001 indica dos sentidos:
a.- Las cláusulas derogatorias de cláusulas testamentarias futuras
se tendrán por no escritas aunque se confirmen bajo
juramento.
b.- Si el testamento expresa que valdrá su revocación por otro
posterior si no se hiciere con ciertas palabras o señales, la
disposición se tendrá por no escrita.
La revocabilidad del testamento es la más eficaz de las medidas
que aseguran la libertad de testar.
Requisitos del testamento

Como todo acto jurídico el testamento requiere la concurrencia


de los requisitos generales que condicionan la validez de tales
actos. Es necesario distinguir entre requisitos internos y
externos; los primeros dicen relación con la capacidad de testar
y con la voluntad del testador que ha de estar exentas de vicios.
Los segundos se refieren a la manera como el testamento debe
ser otorgado, a las formalidades o solemnidades de que esta
revestido.
Capacidad de Testar

La capacidad de testar es la aptitud o habilidad para otorgar


válidamente un testamento.
El art. 1446 dispone que toda persona es legalmente capaz con
excepción de aquellas que la ley declara incapaces; O sea, la
capacidad es la regla general y la incapacidad es la excepción.
Las incapacidades son por tanto de derecho estricto y el estudio
de la capacidad para testar se traduce en el examen de las
excepciones a la regla general, de las incapacidades para
otorgar testamento.
Estas incapacidades son diversas a las que rigen en materia
contractual.
Quienes son incapaces; El art. 1005 enumera las personas
incapaces de testar:

a.- Es inhábil para testar el impúber, en razón de su falta de


discernimiento.
b.- Es igual inhábil el que se hallare bajo interdicción por causa
de demencia.
c.- Son inhábiles los que actualmente no estuvieren en su sano
juicio por ebriedad u otra cusa.
d.- Es incapaz de testar todo el que de palabra o por escrito no
pudiere expresar su voluntad claramente art. 1060.
Estas causales son taxativas y el inc. final del art., 1005 señala
que las personas no comprendidas en esta enumeración son
hábiles para testar.
La capacidad debe existir al tiempo del testamento, dos
consecuencias prevé el art. 1006 de esta regla:

a.- El testamento nulo no se valida porque cese la incapacidad


art. 1006 inc. 1º.
b.- A la inversa la incapacidad sobreviviente no invalida el
testamento art. 1006 inc. 2º.
Voluntad exenta de vicios
Son:
a.- La fuerza art. 1007
b.- El error art. 1058, excepción art. 1057 del C. civil.
c.- El dolo art. 968 Nº 4 arts. 1234 y 1237.
Formalidades Legales

Los testamentos se clasifican en solemnes y menos solemnes o


privilegiados art. 1008.
Testamento solemne es aquel en que se han observado todas
las solemnidades que la ley ordinariamente requiere.
Testamento menos solemnes o privilegiados es aquel en que
pueden omitirse algunas de estas solemnidades, por
consideración a circunstancias particulares expresamente
determinadas.
El testamento solemne es abierto o cerrado.
Testamento abierto público o nuncupativo es aquel en que el
testador hace saber sus disposiciones al funcionario si lo
hubiere y a testigos.
Testamento cerrado, místico o secreto es aquel en que no se da a conocer el
contenido sino que el testador presenta al funcionario y
testigos una escritura cerrada, expresando que en ella se contiene el
testamento.
El testamento privilegiado puede ser verbal, militar o marítimo art. 1030.
El testamento militar y el marítimo pueden ser abiertos, cerrados y verbales.
Testamento Ológrafo
Nuestro código no lo admite que como se indica es aquel enteramente escrito
por el testador.
El testamento ológrafo en la forma más sencilla de testamento y requiere
como única solemnidad que sea escrito, fechado y formado por el testador.
En los países que loa admiten el testamento ológrafo en la forma más usada
de testamento y la experiencia ha demostrado que no son justificados los
recelos que despierta.
Formas del Testamento

El titulo III trata, sucesivamente del testamento solemne


otorgado en chile, del testamento solemne otorgado en país
extranjero y de los testamentos privilegiados.
Ese será el orden de desarrollo de la materia.
a.- Testamento Solemne otorgado en Chile.
El testamento solemne que puede ser abierto o cerrado, esta
sujeto a dos reglas comunes:
1.- debe ser escrito.
2.- debe otorgarse ante testigos hábiles. Art. 1011 del C. civil
señala.
Quienes son o pueden ser testigos

La ley no sólo exige la presencia de testigos para dar más seriedad al acto
testamentario, sino que ha fijado minuciosamente las condiciones
necesarias para serlo.
El art. 1012 indica que no pueden ser testigos de un testamento solemne
otorgado en Chile.
a.- Los menores de 18 años.
b.- Los interdictos por causa de demencia.
c.- Los actualmente privados de razón.
d.- Los ciegos.
e.- Los sordos.
f.- Los mudos.
g.- Los condenados a alguna de las penas designadas en el Nº 7 del art.267 y
en general los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para
ser testigos.
h.- Los amanuenses del notario autorizante del testamento.
i.- Los extranjeros no domiciliados en Chile.
j.- Las personas que no entienden el idioma del testador, sin
perjuicio de lo dispuesto en el art. 1024.
Habilidad putativa
Puede suceder que la inhabilidad del testigo no s manifieste en
su aspecto o en su conducta y que aparente una habilidad de
que carece. Esta habilidad aparente o putativa puede ser
suficiente.
La habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de los
testigos y requiere la concurrencia de varios requisitos
indicados en el art. 1013, de ahí que es necesario:
a.- que no se manifieste la inhabilidad en el aspecto o conducta
del testigo.
b.- que se ignore generalmente la inhabilidad en el lugar en
que se otorga el testamento.

c.- que la opinión que considera hábil al testigo sea general y se


funde en hechos concretos y públicos.
Esto se debe a la urgencia con que a menudo se otorgan los
testamentos.
La ley no exige como requisitos general que los testigos sepan
leer y escribir y que estén domiciliados en el lugar de
otorgamiento del testamento. Sin embargo el inc. Final del art.
1012 señala dos reglas importantes:
a.- 2 de los testigos, a lo menos deben estar domiciliados en la
comuna o agrupación de comunas en que se otorga el
testamento.
b.- 1 testigos a lo menos debe saber leer y escribir cuando
concurren 3 y 2 cuando concurren 5.
Testamento Solemne Abierto

El testamento abierto, público o nuncupativo se caracteriza porque el


testador da a conocer su declaración de última voluntad.
El art. 1015 indica que “lo que constituye…… y los testigos”.
Maneras de otorgarlos
Puede otorgarse de dos maneras:
a.- ante notario o funcionario que haga las veces y 3 testigos.
b.- ante 5 testigos.
Otorgado ante funcionario y testigos el testamento abierto es un instrumento
público; otorgado simplemente ante testigos es una instrumento privado
que debe ser reconocido judicialmente.
Funcionarios ante quienes se puede otorgar testamento abierto
El art. 1014 inc. 1º indica que el testamento abierto se puede otorgar ante
competente escribano y 3 testigos ( notario).
También puede serlo el juez de letras del territorio jurisdiccional del lugar de
otorgamiento del testamento, art. 1014 inc. 2º
Además se otorga competencia a los Oficiales del registro civil, los que
deberán llevar registro públicos para autorizar testamentos abiertos, en las
comunas donde no hayan notarios.

Presencia del testador, notario y testigos


El art. 1015 inc. 2º indica “El testamento será………….”.
Lo que el legislador ha querido que tanto el testador como el
notario y testigos tengan plena conciencia del objeto que los
reúne, esto es, de estarse otorgando un testamento.
El testador ha de estar presente porque él es quien testa y hace
saber sus disposiciones; el funcionario y testigos han de ser
unos mismos y presenciar íntegramente el acto para que
puedan dar cabal fe de su otorgamiento.
Escritura del testamento

El testamento abierto como todo testamento solemne, debe


constar por escrito; No es menester que se escriba el
testamento en presencia del notario y de los testigos, lo
corriente y práctico será que el testador lleve escrito el
testamento o lo haya enviado previamente en un borrador al
notario para su escrituración, señala el art. 1017 inc. 1º.
Tampoco es de rigor que se escriba en el protocolo del notario;
en la práctica el notario escribe el testamento y lo incorpora a
su protocolo, al igual que las escrituras públicas.
El documento deberá además contener de las disposiciones
testamentarias, los datos necesarios para individualizar al
testador y los testigos. art. 1016
Estas indicaciones se ajustarán a lo que expresen el testador y los testigos,
el art. 1016 añade “ Se expresarán…….”

A estas enunciaciones el art. 414 del COT añade la indicación de la hora.


Constituye esencialmente el testamento abierto el acto por el cual el testador
hace saber al notario y testigos sus disposiciones testamentarias, este
conocimiento se obtiene a través de la lectura del testamento, art. 1017 del
c. civil.
La doctrina discute acerca de si es necesario dejar constancia en el
testamento de la lectura que debe hacer el funcionario o testigo. La
negativa ha triunfado en la jurisprudencia, se sostiene que la ley no exige tal
constancia y las solemnidades son de derecho estricto.
La tesis contraria proclama que el testamento acto solemne, debe bastarse a
sí mismo para probar que se han observado las solemnidades legales
El acto termina con las firmas de los presentes art. 1018 inc.
1º.

Prevé la disposición el caso de que el testador no sepa o no pueda firmar, en


tal evento se mencionará en el testamento esta circunstancia, expresando la
causa art. 1018 inc. 2º.
Si fuere alguno de los testigos el que no sabe o no puede firmar otro de ellos
firmará por él y a ruego suyo, expresándolo así art. 1018 inc. 3º.
Se debe indicar que sólo podrá no saber firmar 1 testigo si concurren 3 y 2 si
concurren 5.
Personas que sólo pueden otorgar testamento abierto
Una persona puede otorgar normalmente y a su elección testamento abierto
o cerrado, pero por excepción ciertas personas sólo pueden otorgar
testamento abierto y son: el ciego y el que no sabe leer ni escribir.
Testamento del ciego
Para precaver fraudes de que podría ser víctima el testador
privado de la vista, la ley no le permite otorgar testamento
cerrado, el art. 1019 dispone que el ciego sólo puede otorgar
testamento nuncupativamente.
Este testamento abierto está sujeto a diversas reglas especiales:
1.- debe ser otorgado ante escribano o funcionario que haga las
veces de tal, no puede hacerse por tanto ante 5 testigos.
2.- El testamento está sometido a una doble lectura; deberá ser
leído en alta voz dos veces: la primera por el escribano o
funcionario y la segunda por uno de los testigos elegido al
efecto por el testador.
3.- Es preciso que se deje constancia expresa de haberse procedido a la
doble lectura el art. 1019 dispone que se hará mención especial de esta
solemnidad en e testamento.

Testamento del que no sabe leer ni escribir.


Prescribe el art. 1022 que el que no sepa leer y escribir no podrá
otorgar testamento errado, por que a contrario censu deberá
otorgar testamento abierto.
La regla es lógica porque el testamento cerrado debe estar
escrito o a lo menos firmado por el testador.
Este testamento abierto del que no sabe leer y escribir está
sometido a las reglas generales.
Ahora bien la ejecución del testamento abierto está sujeta a
diversos trámites que dependen de la forma de su
otorgamiento.
El testamento puede otorgarse ante funcionario y testigos o solamente
ante testigos, aunque en uno y otro caso se trata de un testamento válido,
la situación es diversa en lo que toca a se ejecución.

La diferencia proviene de que el testamento ante funcionarios y testigos es un


instrumento público, o sea un ato autentico que hace plena fe, del hecho de
haber sido realmente otorgado por las personas y en la forma que en el
instrumento se expresa.
En cambio el testamento otorgado solamente ante testigos es un instrumento
privado cuya autenticidad debe demostrarse previamente.
Tampoco es indiferente el funcionario ante quien se otorga el testamento;
algunos funcionarios llevan registro público en que el testamento queda
incorporado; otros funcionarios no llevan registro. Aun el notario que lleva
un registro público puede otorgar el testamento fuera del registro.
Cuando el testamento se otorga fuera del registro público debe ser
protocolizado para que no quede expuesto a perderse o destruirse.
En conclusión el testamento abierto suele requerir según los casos de dos
diligencias previas: la publicación y la protocolización
Testamento ante funcionario y otorgado en su registro. El
testamento otorgado ante un funcionario público e
incorporado en su registro no necesita de ningún trámite
posterior para recibir cumplida ejecución, tal es el caso del
testamento otorgado ante notario y en su registro o ante un
oficial del registro civil
Testamento otorgado ante funcionario y que no se incorporo en
un registro.
Debe ser protocolizado esto es, agregado al final del registro de
un notario a petición de parte interesada.
Tal es el caso del testamento que se otorga ante un juez de letras,
puede ser el caso prácticamente excepcional de un testamento
ante notario.
El art. 866 del C.P.C. señala que el testamento abierto otorgado
ante funcionario competente y que no se haya
Protocolizado en vida del testador, será presentado después de
su fallecimiento y en el menor tiempo posible al tribunal para
que ordene su protocolización.
La disposición añade que sin este requisito no podrá procederse
a su ejecución.
Pero el art. 420 del COT dispuso que valdrán como instrumentos
públicos una vez protocolizados los testamentos solemnes
abierto que se otorguen en hojas sueltas siempre que su
protocolización se haya efectuado a más tardar dentro del
primer día hábil al de su otorgamiento.
La disposición señala un plazo perentorio para efectuar la
protocolización so pena de que el testamento no valdrá como
instrumento público.
Entendida literalmente la regla es absurda por un doble motivo: Un
testamento otorgado sólo ante testigos no puede convertirse en
instrumento público por obra de la protocolización.

Tampoco se concibe que deje de serlo el testamento otorgado


ante funcionario porque no se protocoliza.
La norma no puede entenderse sino que el sentido de que la ley
exige un requisito más para el valor del testamento otorgado
en hojas sueltas, cuya omisión acarrea la nulidad.
Testamento otorgado ante testigos
No es un instrumento público, para recibir ejecución debe ser
publicado , esto es, sometido a diversas formalidades que
tienden a constatar su autenticidad que ha sido realmente
otorgado por la persona y en la forma q en le testamento se
expresa.
Además como el testamento no se ha insertado en un registro público para
fines de seguridad la ley dispone que debe protocolizarse.

El art. 867 del C.P.C. dispone que: La publicación y protocolización de los


testamentos otorgados sólo ante testigos se hará en la forma prevenida en el
art. 1020 del C. civil.
La referidas formalidades se reducen a tres:
a.- reconocimiento de las firmas del testador y testigos art. 1020 inc. 2, 3 y 4º.
b.- rubricación del testamento por el juez art. 1020 inc. 5º.
c.- protocolización del testamento art. 1020 inc. 5º.
La protocolización esta sujeta a reglas especiales:
1.- Por de pronto no sólo se protocoliza el testamento sino todo lo obrado esto
es, la presentación al juez para provocar la comparencia de los testigos, el
ata en que consten sus declaraciones, etc.
2.- El testamento no debe copiarse íntegro en el registro del notario sólo se
insertará el contenido íntegro del testamento en el registro del día en que se
efectúa y agregando su original al final del registro respectivo con todos los
antecedentes que lo acompañen.
El juez competente para conocer de estas diligencias será el del último
domicilio del testador, por regla general art. 1009 el COT lo reitera.

Testamento Cerrado
El testamento cerrado se caracteriza porque no es necesario que
el notario y testigos conozcan las disposiciones del testador.
El testador puede si lo desea, dar a conocer sus disposiciones;
pero no es de rigor que la haga, como el testamento abierto.
art. 1023 del C. civil expresa.
El testamento solemne cerrado sólo puede otorgarse ante
notario o quien haga las veces de tal y 3 testigos, art. 1021; no
es posible otorgar esta clase de testamento ante un oficial del
registro civil porque éstos sólo pueden otorgar testamentos
abiertos.
En conclusión el testamento cerrado puede únicamente
otorgarse ante un notario o juez de letras y 3 testigos.
Escritura del testamento; el art. 1023 inc. 2º declara que el testamento deberá
estar escrito o a lo menos firmado por el testador.

En el testamento cerrado se distinguen dos partes:


a.- El testamento mismo o memoria testamentaria.
b.- La carátula, sobrescrito o cubierta.
La memoria testamentaria que es lo que constituye el
testamento, debe escribirse o cuando menos firmarse por el
testador, debe por tanto, estar escrita por el testador o en caso
contrario llevar su firma; la firma no es necesaria sino cuando
el testamento no ha sido escrito de puño y letra del autor.
Esta puede estar escrita en cualquier idioma, no es necesario
que el testador se individualice, ni tampoco es necesario que se
indique la fecha.
Cierre y sellamiento; El art. 1023 inc. 3º indica que “El
sobrescrito…………..”.

El legislador no ha dicho de que modo debe cerrar el sobre o


cubierta, exige sólo que se haga de tal modo que no pueda
extraerse el testamento sin rotura, así se garantiza que la
memoria testamentaria sea la misma que el testador escribió o
a lo menos firmó y coloco bajo la cubierta.
Queda al arbitrio del testador estampar un sello o marca o
emplear cualquier otro modo que tienda a asegurar la
inviolabilidad de la cubierta.
En la práctica el notario procede a lacrar el sobre o cubierta y
estampa si timbre en el lacre.
Cerrado el sobre o cubierta el testador lo presentará al notario y
testigos, conforme al art. 1023 inc. 1 constituye esencialmente
el testamento.
a.- La presentación del sobre cerrado debe ser hecha por el
testador al notario y testigos.
b.- Debe ser hecha de viva voz y en tales términos que el notario
y los testigos le vena oigan y entiendan.
c.- Los mudos podrán hacer esta declaración escribiéndola en
presencia del notario y de los testigos.
Presentado el testamento debe escribirse la carátula sobrescrito,
tarea que le corresponde al notario art. 1023 inc. 5º que señala
lo que debe expresarse en la carátula.
De este modo la carátula debe contener a modo de título de lo
escrito la expresión “testamento”, deberá individualizar al
testador y los testigos, expresar la fecha y lugar del
otorgamiento e indicar que en concepto del notario el testador
se encontraba en su sano juicio.
El COT indica además que debe indicar la hora art. 414.
El acto del otorgamiento del testamento termina por la firma del testador y
de los testigos y por la firma y sello del notario sobre la cubierta art. 1023
inc. 6º.

La ley no ha previsto el caso de que el testador no pueda firmar,


no es posible que el no sepa firmar porque en tal caso esta
vedado otorgar testamento cerrado.
Tampoco ha consultado la posibilidad de que no sepan o no
puedan firmar los testigos, lo sensato es aplicar por analogía la
regla del art. 1018 relativa al testamento abierto.
El art. 1023 establece que durante el otorgamiento no habrá
interrupción alguna sino los breves intervalos que algún
accidente lo exigiere.
Con ellos se quiere evitar las influencias de extraños durante el
otorgamiento del acto testamentario.
Indica el art. 1023 una regla análoga a la contemplada en el
art. 1015 inc. 2º “Durante………… mismos testigos”.

Solo de este modo el funcionario y testigos pueden dar cabal fe


del acto.
Testamento del que no puede entender ni ser entendido
Las personas que no pueden entender o ser entendidas de viva
voz solamente pueden otorgar testamento cerrado art. 1024
inc. 1º.
Este es el caso del mudo y de las personas que hablen un idioma
que no entiende el notario y los testigos.
El testamento cerrado de estas personas está sujeto a reglas
especiales.
a.- No pueden ser testigos las personas que no entienden el idioma del
testador, por regla general, la norma no rige en este caso art. 1012 Nº 11.

b.- El testador escribirá de su letra en la cubierta la palabra


testamento o la equivalente en el idioma que prefiera y hará de
la misma manera la designación de su persona, expresando a lo
menos su nombre, apellido, domicilio y nación a que pertenece
art. 1024 inc. 2º.
c.- El de demás se observarán las reglas de todo testamento
cerrado, esto es, el funcionario expresará la circunstancia de
encontrarse el testador en su sano juicio, el nombre, apellido y
domicilio de los testigos; el lugar, año, mes día y hora del
otorgamiento; El acto concluirá con las firmas del testador, de
los testigos y del notario sobre la cubierta.
Apertura y publicación del testamento cerrado

El testamento cerrado por su misma naturaleza requiere que se abra para


recibir ejecución, para evitar que el testamento se pierda o destruya debe
ser protocolizado. Para que pueda saberse si una persona ha otorgado
testamento cerrado, cada notario deberá llevar un índice privado en que
anotará los testamentos de esta clase que otorgue, con indicación del lugar
de su otorgamiento, nombre y domicilio de los testigos; sólo podrá ser
obligado a exhibir este índice por orden judicial.
El art. 869 del C.P.C. establece que puede pedir la apertura, publicación y
protocolización del testamento cualquiera persona capaz de parecer en
juicio por sí misma. El peticionario deberá acreditar la muerte natural
presunta del testador. Art. 1010.
El juez competente es el del último domicilio del testador art. 1025 inc. 1º y
1009 del C. civii.
La apertura del testamento requiere previamente que el notario y testigos
reconozcan sus firmas y la del testador. Siendo preciso

Además que estas mismas personas declaren que a su juicio el


testamento se encuentra cerrado y sellado como a tiempo del
otorgamiento. Art. 1025 inc. 2º.
La ley prevé la posibilidad de que no puedan comparecer el
notario y los testigos:
a.- Si no pueden comparecer todos los testigos bastará que el
notario y los testigos presentes reconozcan sus firmas y la del
testador y abonen la de los testigos asuntes, art. 1025 inc. 3º.
b.- En caso de no comparecencia del notario o funcionario que
autorizó el testamento será reemplazo en la diligencia de
apertura por el otario que el juez elija, art. 1025 inc. 4º.
c.- En caso necesario si el juez lo estimare conveniente podrán ser
abonadas las firmas del notario y testigos ausentes por declaraciones
juradas de otras personas fidedignas art. 1025 inc. 5º.

Ocurrirá sí cuando hayan fallecido el notario y testigos o cuando


sus testimonios no establezcan fehacientemente la
autenticidad de las firmas del notario o testigos ausentes.
De estas diligencias deberá de levantarse el cata
correspondiente que será suscrita por el juez, por el notario,
por los testigos y por el secretario del juzgado.
Cuando el testamento se abra ante un juez que no sea el del
último domicilio, el original, junto con las diligencias de
apertura, se remitirá a este juez y se dejará archivada además
una copia autorizada en el protocolo del notario que autorizó el
testamento art. 868 del C.P.C.
Finalmente es necesario que el testamento se protocolice, el art. 420 Nº 1
del COT dispone que valdrán como instrumentos públicos desde su
protocolización los testamentos solemnes cerrados y abiertos en forma
legal.

La protocolización está sujeta a la regla especial de los arts.


1020 inc. 5º y 417 del COT; se protocoliza el testamento y
todo lo obrado y debe copiarse el testamento en el registro
del notario.
La falta de cualquiera de las solemnidades de que está
investido invalida el testamento art. 1026 inc. 1º, mitigada
por lo preceptuado en el inc. 2º del art. 1026.
Testamento Solemne Otorgado en el extranjero
El código destina el párrafo 3º del titulo III al testamento solemne otorgado en país
extranjero.
Este testamento puede otorgarse de dos formas:
1.- de acuerdo con las leyes del país extranjero en que se otorga.
2.- en conformidad a la leyes chilenas.
De la primera puede valerse cualquiera persona; de la segunda sólo los chilenos y
los extranjeros domiciliados en Chile.
1.- Testamento de acuerdo con la ley extranjera:
El art. 1027 dispone: “Valdrá en Chile el testamento escrito……. en la forma
ordinaria”.
Fluye de esta disposición las condiciones necesarias para el valor
del testamento y son:
a.- Debe ser un testamento solemne escrito.
b.- Es preciso acreditar la autenticidad del acto testamentario.
c.- Es menester probar que se observaron las formalidades legales.
Valor del testamento ológrafo
Para juzgar acerca del valor del testamento ológrafo es menester considerar
que el art. 1027 reconoce validez al que se otorgue e el extranjero a
condición de que sea solemne y escrito.
Pues bien el testamento ológrafo reúne ambos caracteres; Planiol y Ripert
expresan que según el art. 970 del c. civil Francés en la redacción del
testamento ológrafo son indispensables tres formalidades:
1ª que sea total y personalmente escrito por el testador.
2ª la indicación de la fecha.
3ª la firma del testador.
La Corte Suprema ha reconocido valor en chile a un
testamento ológrafo otorgado en Francia.

Testamento de acuerdo con la ley chilena


Solamente pueden testar en el extranjero con arreglo a las leyes chilenas un
chileno o un extranjero que tenga domicilio en Chile art. 1028 Nº 1.
Este testamento debe otorgarse ante un funcionario diplomático o consular
chileno art. 1028 Nº 2 que indica: “ no podrá autorizar……….; pero no un
Vicecónsul”.
a.- A la fecha de la dictación del código la representación diplomática estaba
constituida por los Ministros Plenipotenciarios y por los Encargados de
Negocios.; pero hoy existen 4 categorías de jefes de misiones diplomáticas
chilenas: Embajadores, Ministros Plenipotenciarios, Ministros Residentes y
Encargados de Negocios.
En cuanto a los Cónsules pueden ser de Profesión, de elección y Honorarios.
El testamento debe hacer expresa mención del cargo que desempeña el
funcionario ante quien se otorga y de los referidos título y patentes, esto
es, de los respectivos nombramientos art. 1028 inc. 2º.

Esta mención es esencial su omisión invalida el testamento.


En esta clase de testamentos sólo pueden actuar como testigos
los chilenos y los extranjeros que tengan domicilio en la ciudad
donde se otorgue el testamento art. 1028 Nº 3
Esta exigencia tiene por objeto facilitar la prueba en caso de
controversia.
El número de testigos y las calidades que deber reunir son
obviamente los que señala al ley chilena.
Para garantizar la pureza del acto testamentario la ley adopta
dos medidas:
a.- El testamento debe llevar el sello de la Legación –Embajada
o consulado de Chile art. 1029 Nº 5.

b.- Asimismo siempre que el testamento no se haya otorgado ante un jefe de


Legación, deberá lleva Visto Bueno de este funcionario, al pie, si fuere un
testamento abierto y en la carátula si fuere cerrado. Además si el
testamento es abierto, el mismo jefe debe rubricarlo al principio y fin de
cada página.
El art. 1019 indica los trámites posteriores al otorgamiento:
1.- El jefe de la Legación remitirá copia del testamento abierto o de la carátula
del cerrado al Ministerio de Relaciones Exteriores.
2.- El Ministerio de Relaciones Exteriores abonando la forma del
representante diplomático chileno, remitirá la copia al juez del último
domicilio que el causante haya tenido en Chile, para que lo haga incorporar
en los protocolos de un escribano del mismo domicilio.
3.- Si se ignora el último domicilio del testador, la copia se remitirá a un juez
de letras de santiago para su incorporación en el protocolo del notario que
el juez designare.
Finalmente y salvo las reglas especiales que se refieren a la persona del
testador, a la calidad del funcionario autorizante y de los testigos, etc. El
testamento debe observar las reglas del testamento solemne otorgado en
Chile art. 1028 Nº 4.

Iguales normas serán aplicables para la apertura en chile del testamento


cerrado cuya aplicación puede ser difícil pero no imposible.
TESTAMENTOS PRIVILEGIADOS
Son aquellos en que se pueden omitir algunas de las solemnidades
requeridas ordinariamente en atención a circunstancias especiales,
determinadas expresamente por la ley art. 1008 del C. civil
Estos son:
a.- Testamento Verbal.
b.- Testamento Militar.
c.- Testamento marítimo.
Estos testamentos deben ser estudiados por el Derecho Sucesorio de René
Abeliuk M. ( 7ª edición actualizada, Págs.. 242 a 259 inclusive).
Reglas generales y caracteres comunes

Caducidad del testamento Privilegiado


Los testamentos solemnes, válidamente otorgados, solamente
quedan sin efecto en virtud de su revocación.
En cambio, los testamentos privilegiados caducan, sin necesidad
de revocación en los casos previstos por la ley art. 1212 inc. 2°.
El testamento privilegiado es un testamento de urgencia. La ley
lo admite porque las circunstancias de su otorgamiento son
tales que no parece haber modo o tiempo de otorgar un
testamento con las solemnidades normales.
En general el testamento privilegiado caduca cuando el testador
sobrevive un determinado tiempo arts. 1036, 1044, 1052 y
1053.
Solemnidades fundamentales
Sin perjuicio de las solemnidades que corresponden a su clase, el
testamento privilegiado debe cumplir con los requisitos que
señala el art. 1032 del C. civil. Estas son:
a.- manifestación expresa de la intención de testar.
b.- unidad del acto.
c.- presencia de unos mismos testigos.
Calidad de los testigos
Las circunstancias excepcionales en que se otorgan han movido
al legislador a señalar condiciones especiales y menos rigurosas
para ser testigo de un testamento privilegiado, art. 1031 del
C.civil.
Testamento Verbal

El testamento verbal, atendidas las circunstancias de su otorgamiento, está


revestido de un mínimo de solemnidades.
a.- El testador dará a conocer, de viva voz, sus declaraciones y disposiciones,
de manera que los testigos presenciales le vean, oigan y entiendan art.
1034.
b.- Debe otorgarse ante 3 testigos a lo menos art. 1033.
c.- El testador debe manifestar en forma expresa su intención de testar; los
testigos deben ser unos mismos durante todo el acto, que sólo podrá
interrumpirse en breve intervalos que algún accidente lo exigiere art. 1032.
Circunstancias que legitiman el Testamento Verbal; estas son:
1.- que la vida del testador esté amenazada por un peligro inminente.
2.- que este peligro sea tal que parezca no haber modo o tiempo de otorgar
testamento solemne.
El art. 1035 dispone: “El testador……….”.
Nuestros tribunales han fallado, con razón, que tanto da que el
peligro tenga su origen en un accidente súbito o provenga de
causas remotas que repentinamente hacen crisis.
La falta de tiempo o modo de otorgar testamento solemne es
una cuestión de hecho. Así ocurrirá cuando no existe notario
en la localidad.
Toca al juez decidir si concurren las circunstancias señaladas.
Por este motivo, los testigos deben declarar acerca de los
antecedentes que hicieron creer que el testador se encontraba
en inminente peligro.
Caducidad de este testamento
Las causas de caducidad son dos
a.- Si el testador sobrevive 30 días al otorgamiento del
testamento art. 1036.
b.- Si no se pone por escrito dentro de los 30 días que siguen a la muerte, con
las solemnidades legales. Art. 1036.
La ley ha previsto minuciosamente las diligencias necesarias para que el
testamento verbal se ponga por escrito y son:
1.- Las gestiones puede entablarla cualquiera persona que pueda tener
interés en la sucesión art. 1037 inc. 1°.
2.- Es competente para conocer de estas gestiones el juez de letras del
territorio jurisdiccional en que se hubiere otorgado el testamento.
3.- Debe citarse a los interesados residentes en la misma jurisdicción; a los
testigos instrumentales y a todas las personas cuyo testimonio fuera
conducente a esclarecer las cuestiones que luego se dirán art. 1037 inc. 1°.
Información de Testigos

Es menester, en seguida, recibir el testimonio de los testigos


instrumentales, esto es, los que presenciaron el otorgamiento
del testamento y de las demás personas cuya declaración
parezca conducente, denominadas testigos ilustrativos o
informativos.
El testimonio de los primeros es de rigor, mientras que el de los
simplemente informativos es facultativo; el juez les oirá
“cuando le pareciere conducente”, para esclarecer los puntos
que señala el art. 1037.
Los testigos instrumentales declararán sobre:
a.- El nombre, apellido y domicilio del testador, el lugar de su
nacimiento, la nación a que pertenecía, su edad y las
circunstancias que hicieron creer que su vida se hallaba en
peligro inminente art. 1037 N° 1.
b.- El nombre y apellido de los testigos instrumentales y la
comuna en que moran art. 1037 N° 2.

c.- El lugar, día, mes y año del otorgamiento art. 1037 N° 3.


d.- Si el testador parecía estar en su sano juicio art. 1037 N° 1.
e.- Si manifestó la intención de testar antes ellos art. 1038 N° 2.
f.- Las declaraciones y disposiciones testamentarias que les cupo
escuchar art. 1038 N° 3.
Los testigos informativos sólo declaran sobre los tres primeros
puntos.
Corresponde recibir la información de testigos al juez del lugar
en que se otorgó el testamento; pero quien debe decidir a la
postre es el juez del último domicilio del testador, art. 1039.
El juez deberá examinar en primer término si se han observado
las formalidades legales. Examinará en seguida
si en la información de testigos aparece traducida con claridad la
voluntad del testador.
Si las declaraciones de los testigos son contestes y de ellas consta
claramente la voluntad del difunto, dictará una resolución
expresando que el testador ha hecho tales o cuales
declaraciones y disposiciones que especificará.
En fin el juez ordenará que se tenga como testamento del
causante la resolución que dicte y que se protocolice en forma
legal art. 1039.
La resolución del juez debe protocolizarse art. 420 N° 3 del COT.
Sin embargo conforme al art. 1040 del C. civil puede impugnarse
( no produce cosa juzgada).
Testamento Militar

Es el que pueden otorgar en tiempo de guerra, en las


circunstancias previstas en el art. 1043 los militares y demás
personas que señala el art. 1041.
Pueden otorgarlo los militares, los demás individuos empleados
en un cuerpo de tropas de la República, los voluntarios,
rehenes y prisioneros que pertenecieron a dicho cuerpo y las
personas que van acompañando y sirviendo a cualquiera de
los antedichos art. 1041
El testamento militar se otorga en términos generales en tiempo
de guerra, pero el art. 1043 señala con toda exactitud las
circunstancias en que ha de encontrarse el testador será
preciso hallarse en una expedición de guerra, que esté
actualmente en marcha o en campaña
contra el enemigo o en la guarnición de una plaza actualmente
sitiada.
El testamento militar puede adoptar tres formas:
a.- Testamento militar abierto
Debe sujetarse a las siguientes reglas:
a.- Debe ser firmado por el testador, si supiere y pudiere hacerlo; por el
funcionario que lo reciba y por los testigos. Si el testador no pudiere o no
supiere firmar se expresará así en el testamento art. 1042.
b.- Podrá ser recibido por un capitán o por un oficial de grado superior al de
capitán, por un intendente de ejército, comisario o auditor de guerra art.
1041 inc. 1°.
Los oficiales de administración se encuentran hoy asimilados a los oficiales de
armas. El testamento podrá otorgarse a juicio nuestro ante un oficial de
administración de grado de capitán o superior.
c.- Si el testador está enfermo o herido, podrá recibir el testamento el
capellán o médico que le asista.
d.- Si se hallare en un destacamento o grupo de tropas
separado del cuerpo principal, podrá recibir el testamento

el oficial que lo mande, aunque fuere de grado inferior al de


capitán art. 1041 inc. 2°.
e.- El testamento deberá otorgarse ante 2 testigos.
f.- El testamento debe llevar al visto bueno del jefe superior de la
expedición o del comandante de la plaza si no se hubiere
otorgado ante ellos, quien lo rubricará al principio y fin de cada
página.
El jefe de la expedición o comandante de la plaza remitirá el
testamento con la posible brevedad y seguridad al Ministerio
de Defensa Nacional, que procederá como el de Relaciones
Exteriores del art. 1029.
b.- Testamento militar cerrado

Las personas facultadas para testar militarmente pueden optar por otorgar un
testamento cerrado:
a.- El testamento militar cerrado está sujeto a las mismas normas que el
testamento cerrado indicado en el art. 1023.
b.- Podrán actuar como ministros de fe las personas designadas en el inc. 1°
del art. 1041, esto es, un capitán u oficial de grado superior a un auditor de
guerra art. 1047.
c.- La carátula será visada por el jefe de la expedición o comandante de la
plaza y remitida al Ministerio de Defensa Nacional como en el caso del art.
1045.
d.- El art. 870 del CPC establece que los testamentos privilegiados se
someterán en su apertura, publicación y protocolización a las reglas del C.
civil, se aplica las reglas del art. 1023.
El testamento militar abierto o cerrado valdrá como si se hubiere otorgado en
la forma ordinaria, con tal que el testador falleciere, antes
de expirar los 90 días subsiguientes a aquel en que hubiere cesado con
respecto a él las circunstancias que habilitan para testar militarmente art.
1044 inc. 1°.
Por el contrario si el testador sobrevive a este plazo, caducará el testamento
art. 1044 inc. 2°.
c.- Testamento militar verbal
Las personas facultadas para testar militarmente en fin pueden otorgar
testamento verbal cuando se hallaren en inminente peligro art. 1046 inc. 1°.
a.- El testamento verbal militar está sujeto a las reglas generales del
testamento verbal.
b.- La información de testigos de que hablan los arts. 1037 y 1038 será
evacuada lo más pronto posible ante el auditor de guerra o la persona que
haga las veces de tal art. 1046 inc. 2°
c.- La información se remitirá al juez del último domicilio del testador, por
conducto del Ministerio de Defensa, previo Visto Bueno del jefe superior de
la expedición o del comandante de la plaza art. 1046 inc. 3°.

Testamento Marítimo
Es el que puede otorgarse en alta mar, a bordo de una nave de guerra
chilena o de una nave mercante bajo bandera chilena.
Este testamento puede ser abierto, cerrado o verbal.
a.- Testamento marítimo abierto
Esta sujeto a las siguientes reglas:
1.- Pueden testar no sólo los individuos de la oficialidad y tripulación sino
toda otra persona que se hallare a bordo del buque en alta mar art.
1051.
2.- El testamento será recibido por el comandante de la nave o su segundo
en presencia de 3 testigos art. 1048 inc. 2°.
3.- Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará esta
circunstancia art. 1048 inc. 3°.
4.- Del testamento se otorgará un duplicado con las mismas
firmas que el original art. 1048 inc. 4°

5.- El art. 1049 dispone que el testamento se guardará entre los


papales más importantes de la nave y se dará noticia de su
otorgamiento en el diario de navegación.
6.- Si antes de volver a Chile arribare el buque a un puerto
extranjero en que exista un agente diplomático o consular
chileno el comandante le entregará un ejemplar del
testamento, exigiendo recibo y poniendo de ello nota en el
diario y el referido agente lo remitirá al Ministerio de Defensa
para los efectos del art. 1029.
7.- Si el buque llega antes a Chile se entregará un ejemplar con
las mismas formalidades al respectivo gobernador marítimo el
cual lo transmitirá para iguales efectos al Ministerio de Defensa
Nacional art. 1050 inc. 2°.
b.- Testamento abierto en naves mercantes
En buque mercantes bajo bandera chilena sólo se puede testar en la forma prevista en
el art. 1048 esto es, otorgar testamento abierto.
El testamento puede recibirlo el capitán de la nave o su segundo y el piloto art. 1055.
Debe guardarse el testamento entre los papeles más importantes de la nave y tomarse
nota en el diario.
En lo demás se observará lo prevenido en el art. 1050.
c.- Testamento marítimo cerrado
Esta sujeto a las siguientes reglas:
1.- Se aplicarán las mismas normas del art. 1023
(solemnes cerrados).
2.- Actuarán como ministros de fe el comandante de la nave o su segundo art. 1054
inc. 1°.
3.- El testamento se guardará entre los papales más importantes de la nave y se
pondrá noticia en el diario.
4.- La carátula se remitirá en copia al Ministerio de Defensa para que se protocolice,
como en el caso del art. 1050.
El testamento marítimo valdrá si el testador fallece antes de desembarcar o
antes de expirar los 90 días siguientes al desembarque art. 1052 inc. 1°.

No se entenderá por desembarque el pasar a tierra por breve tiempo para


reembarcarse en el mismo buque art. 1052 inc. 2°.
De este modo caduca el testamento si el testador sobrevive 90 días a la fecha
de su desembarque.
c.- Testamento marítimo verbal
En caso de peligro inminente el testamento a bordo de un buque de guerra
en alta mar puede ser verbal.
1.- Se sujeta el testamento a las reglas generales del testamento verbal.
2.- La información de que hablan los arts. 1037 y 1038 será recibida por el
comandante de la nave o su segundo art. 1053 inc. 2°.
3.- La información se remitirá al juez del último domicilio del testador por
conducto del Ministerio de Defensa.
4.- El testamento caduca si el testador sobrevive al peligro art. 1053 inc. 1°.

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