Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
“Es la rama del derecho que en forma principal se ocupa de regular tuitivamente la situación de las
personas que obligan de modo total o parcial, su capacidad de trabajo, durante un período apreciable de
tiempo a un empleo señalado por otra persona, natural o jurídica, que remunera los servicios”. (Patricio
Novoa y William Thayer)
OTRAS Definiciones:
“Es la ordenación jurídica del trabajo prestado por cuenta ajena en condiciones de dependencia o
subordinación” (Luis Lizama Portal)
“El conjunto de doctrinas o teorías, normas e instituciones cuyo fin es la reivindicación y protección
de los intereses y derechos del trabajador y de las clases sociales económicamente débiles” (Héctor
Escribar Mandiola)
Humano.
Por cuenta ajena: Supone la existencia de un vínculo entre la persona que trabaja y aquella por cuenta
de quien se trabaja; “ppio de ajeneidad”.
En resumen “el Derecho del Trabajo regula el trabajo libre, productivo, realizado por cuenta ajena, en
condiciones de subordinación respecto de otra persona, manual o intelectual y en el marco del
sector privado” (Gabriela Lanata).
Derecho Privado: Aquel que rige las instituciones y relaciones en que interviene los sujetos con carácter de
particulares.
Derecho Público: Aquel que reglamenta la estructura y actividad del Estado y demás organismos dotados de
poder público y las relaciones en que participan con ese carácter.
Naturaleza Jurídica
Esta corriente reconoce que el derecho que regula las relaciones laborales individualistas son
de derecho privado, pero en la actualidad y principalmente por el carácter imperativo de las normas que lo
conforman debe ser considerado como de derecho público. Contribuye las relaciones que presenta con el D°
Constitucional y el indudable interés social en su regulación justa y equitativa de las relaciones laborales.
Reconoce que el derecho que regulaba las relaciones laborales con anterioridad a la Primera
Guerra Mundial era de naturaleza privada, posición que no fue absolutamente superada en atención a la
1
naturaleza de los sujetos que intervienen en la relación laboral, constituidos por el trabajador y empleador, es
decir, se trata de particulares.
Profesor Gamonal sostiene que estamos frente a un D° Social con caracteres especiales donde
coexiste la regulación heterónoma y autónoma. Ello implica la aplicación de principios propios del Derecho del
Trabajo.
I.- Derecho Individual del Trabajo, estudia la normativa reguladora de las relaciones laborales individuales.
II.- Derecho Colectivo del Trabajo, estudia la normativa que regula las relaciones colectivas.
III.- Derecho Administrativo del Trabajo, estudia la normativa que regula la actividad fiscalizadora del
cumplimiento de la legislación laboral, particularmente de la Dirección del Trabajo.
IV.- Derecho de la Seguridad Social, estudia la normativa encargada de la administración y gestión de los
sistemas de cobertura de los estados de necesidad.
a) Es un derecho nuevo:
Ha alcanzado su autonomía a partir del siglo XIX y principalmente con el Tratado de Versalles,
en virtud del cual se creo la OIT
b) Es tuitivo de los trabajadores dependientes: Es proteccionista del trabajador quien es considerado la parte
mas débil en la relación laboral.
c) Referido generalmente la ámbito privado económico-social: Aunque a veces regule las relaciones de
trabajo que se dan en empresas o servicios del Estado.
d) De rápida evolución: Como consecuencia del cambio social que al mismo tiempo regula e impulsa.
e) De orden público: Limita la autonomía privada; busca lograr un equilibrio entre las partes de la relación
laboral, evitando abusos que se puedan generar por la disparidad de las mismas.
f) Garantizador de derechos básicos irrenunciables: Mas bien que supletorio de la voluntad de las partes, lo
que ha acelerado su separación del derecho tradicional.
- Tiene medios propios para instrumentalizar sus normas, existe una judicatura especializada y órganos
administrativos propios.
2
- Existe también una autonomía doctrinaria y académica.
- Los principios que inspiran sus normas son diferentes a los del derecho común.
Todas las personas que participan en la relación de trabajo, es decir, los que en forma directa o
indirecta intervienen en la elaboración, prestación y control de la normativa laboral.
1.- El empleador:
Art 3 CT. “la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una
o mas personas en virtud de un contrato de trabajo”
2.- El trabajador:
Art. 3 CT: “toda persona natural que preste servicios personales, intelectuales o materiales,
bajo dependencia o subordinación y en virtud de un contrato de trabajo”
Obrero: “persona que trabaje por cuenta ajena en un oficio u obra de mano o preste un servicio material
determinado”
Persona natural: A diferencia del empleador sólo puede ser una persona natural.
Servicios personales: El trabajo debe ser personal, de tal manera el contrato de trabajo termina por la
muerte del trabajador.
Bajo dependencia o subordinación: La prestación de servicios se efectúa por cuenta ajena, es decir, el
producto de los mismos no pertenece a quien lo realiza sino a aquel por cuya cuenta lo hace.
Trabajador independiente
El trabajador independiente queda excluido de la aplicación de las normas laborales, porque falta la
condición básica de efectuar la prestación de servicios bajo dependencia o subordinación.
1.- El Estado:
La actividad del E° como sujeto del D° del T° se expresa a través de su triple acción:
3
Acción administrativa: controla y fiscaliza la aplicación de la legislación laboral
2.- La Empresa:
Concepto Jurídico Institucional; la empresa tiene una realidad en sí, mantiene su identidad propia aún cuando
cambien sus propietarios, no se identifica con las personas dueñas del patrimonio.
Concepto patrimonialista: Empresa no es una persona jurídica-laboral distinta del empresario. Reconoce a la
empresa como un centro donde se actualizan las relaciones jurídicas laborales, pero no existiría un concepto
jurídico legal de empresa, sino de relaciones laborales dentro de la misma.
Art. 3 CT: “se entiende por empresa toda organización de medios personales materiales o inmateriales,
ordenados bajo una dirección, para el logro de fines económicos, sociales culturales o benéficos, dotadas de
una individualidad legal determinada”.
FUENTES MATERIALES:
FUENTES FORMALES:
A.- LEGISLATIVAS;
a) Constitución;
b) Ley
4
a) Decretos con Fuerza de Ley;
b) Decretos Supremos.
5.- Doctrina
1.1.- LA CONSTITUCIÓN:
A.- La libertad de trabajo: Se entiende como la posibilidad del trabajador de auto determinarse sin que su
voluntad quede sujeta a la del empleador.
B.- LA LIBERTAD DE CONTRATACIÓN: Si bien es una garantía del empleador, su facultad de determinar las
modalidades opera sobre los mínimos establecidos en la ley.
C.- Libre elección de trabajo: Tanto el trabajador dependiente como independiente tienen derecho a la libre
elección del trabajo que deseen desempeñar.
D.- TRABAJOS PROHIBIDOS: Si bien el ppio. es que ninguna clase de trabajo puede ser prohibido, se
excepciona aquellos que se opongan a la moral, a la seguridad o salubridad pública o que lo exija el interés
nacional y una ley lo declare así.
5
ART 19 N° 19 INCISO 3, PPIO DE LA AUTONOMÍA COLECTIVA O SINDICAL
1.2.- La ley
Las leyes que dicta el legislador para desarrollar y completar los principios laborales contemplados en
aquella
Es una expresión legislativa del poder Ejecutivo, que supone que el Poder Legislativo ha delegado tal
función en el Presidente de la República.
Se trata de textos dictados en virtud de la potestad reglamentaria del poder Ejecutivo. Ambos están
subordinados a la ley, es decir, por la vía administrativa se especifica, detalla o aplica la ley
1.5.- La jurisprudencia
Algunos autores niegan el carácter de fuente del derecho laboral a la jurisprudencia de los tribunales,
por estimar que se limitan aplicar al ley, a interpretarla o aplicar principios jurídicos, pero no crean
derecho.
Para la Profesora Gabriela Lanata en la medida que los tribunales deban interpretar o aplicar el
derecho existente efectúan una creación de derecho, sobre todo cuando resuelven casos no previstos
por el legislador o no susceptible de ser resuelto con el derecho existente.
Lo que caracteriza a una determinada expresión como una fuente de derecho es que personas extrañas
a su creación pueden verse obligados por ellas. Por esta razón es que los contratos individuales de
trabajo no se consideran como tal, pero sí los convenios colectivos.
La doctrina en general reconoce el carácter de fuente del derecho del trabajo a las convenciones
colectivas por dos motivos:
A) Son generadas por grupos sociales con aptitud jurídicas para crear normas a través de su
suscripción
B) El fin principal de ellas es fijar condiciones generales de trabajo y remuneración para los
pactos que se celebran durante su vigencia.
2.4.- La Costumbre
La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella.
La costumbre encuentra aplicación en algunas áreas. Ej. En la actividad pesquera artesanal. Art 105
inciso 2 CT
La especial forma como las partes han dado cumplimiento al contrato de trabajo se convierte en una
cláusula tácita de éste, que puede incluso modificar o complementar las estipulaciones escritas del
contrato que consten por escrito.
Ej. Anticipo de sueldo que la empresa acostumbra a conceder a trabajadores, constituye una
modalidad del pago que se incorpora al contrato. (Dictamen DT N° 1.041/86 de 17-03-2000)
A estas cláusulas se llaman cláusulas tacitas. Es necesario cumplimiento constante, reiterado y por un
lapso mas o menos prolongado.
En el Derecho Internacional el derecho del Trabajo tiene fuentes propias, constituidas por tratados
bilaterales y multilaterales que se celebran entre los distintos Estados. Ej. Pactos Internacionales de
derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales vigentes desde 1976.
“líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa e indirectamente una serie de
soluciones, por lo que puede servir para promover y encausar la aprobación de nuevas normas,
orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos”
CT en el art. 459 señala que el fallo debe contener los principios de derecho en que se funde.
Criterio fundamental que orienta todo el derecho laboral. Responde al objetivo de establecer un
estado preferente de una de las partes: el trabajador.
7
Mientras en el Derecho común la preocupación es asegurar la igualdad de partes, en el Derecho del
Trabajo la preocupación central es proteger a una de ellas.
A) La regla indubio pro operario: Juez o Intérprete debe elegir entre varios sentidos posibles aquel que
sea mas favorable para el trabajador.
B) La regla de la norma mas favorable: En caso de existir mas de una norma aplicable, debe optarse
por aquella que sea mas favorable, aunque no sea la que hubiese correspondido de acuerdo a los
criterios clásicos de aplicación de normas.
C) La regla de la condición mas beneficiosa: La aplicación de una nueva norma laboral nunca debe
servir para disminuir las condiciones mas favorables en que pudiera encontrarse un trabajador.
Una vez terminado el vínculo contractual el ex trabajador puede renunciar a cualquier derecho que le
afecte, salvo que existan intereses de otras instituciones comprometidas. Ej. Instituciones de Previsión,
Tendencia es atribuirle la mas larga duración al contrato en beneficio del trabajador (estabilidad en el
empleo)
En caso de disconformidad entre lo que ocurre en la práctica y lo que señalan los documentos o
acuerdos, debe darse preferencia a los primeros.
No significa que lo escriturado no tenga valor, lo que debe considerarse verdadero mientras no se
acredite lo contrario.
Por este ppio se reconoce que por el contrato de trabajo se establece una comunidad y vivencias
personales en virtud de la cual se exige a las partes ciertas conductas o comportamientos, los que
vienen a constituir obligaciones éticas que emanan del contrato y de cuya infracción se originan
determinadas consecuencias.