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BOLILLA 1
DERECHO COMERCIAL
Comercio: Concepto económico
El comercio es una actividad humana que se traduce en la mediación entre la oferta y la demanda, con el fin de
promover, facilitar o realizar cambios y con el propósito de obtener y un lucro específico.

Elementos caracterizantes:
- actividad humana: solo el hombre individual o socialmente considerado es capas de realizar esa serie de
actos progresivos y concatenados en que consiste el comercio.
- Intermediación: porque une o acerca a 2 partes.
- Oferta y demanda: la mediación se da entre quien tiene la mercadería y quien la necesita.
- Promoción de los cambios: se realiza por medio de la propaganda y la publicidad.
- Facilitación de los cambios: por medio de los bancos, transportistas, aseguradores, etc.
- Realización de los cambios: directamente el comerciantes que compra y vende, indirectamente aquellas
personas que acercan la oferta y la demanda.
Concepto Jurídico
Existe una Intermediación A, B y C (intermediario). El intermediario no consume, relaciona al fabricante con el
consumidor.
Los Bienes o productos pueden o no sufrir modificaciones en el proceso de intercambio.
Finalidad de lucro: no siempre necesaria.
Habitualidad, se crean hábitos en el consumidor.
Actos Preparatorios del cambio: Transporte, Publicidad, la Marca, Etc.

Unidad de Valor
La Moneda: Medio de Pago
Medio de Cambio
Unidad Atesoramiento

Actos que facilitan el cambio: El Crédito: significa cambiar un bien presente


por . Un bien futuro. El Tiempo es
un factor importante.

Garantía: bienes reales

Derecho comercial: Origen y evolución


Origen: Derechos Antiguos = el derecho de las antiguas civilizaciones conoció las instituciones comerciales, y
actualmente todo hace pensar que su regulación integraba el derecho común, en Babilonia el código de Hammurabi
incluía las sociedades, el depósito y operaciones bancarias. En Grecia el derecho helénico especialmente en la
regulación del derecho marítimo. En China se conoció la contabilidad que influyó en el sistema de doble cuenta de
Pacholí.
Derecho Romano = no existió un derecho comercial, tal como se concibe actualmente pese a la existencia de
instituciones comerciales y de la regulación del derecho marítimo tomado de los griegos. Surgiendo en definitiva el
derecho comercial de los usos regulares de la práctica del comercio de la Edad Media (siglo XIV) sin que sea
posible determinarlo con precisión. Así toma relevancia el derecho comercial como jurisdicción reconocida a las
corporaciones para resolver los conflictos de los mercaderes propios de su fuero personal, con el advenimiento del
liberalismo y la codificación se transforma en un derecho objetivo y codificado

Concepto del derecho comercial.


Es la disciplina jurídica constituida por principios y normas que regulan la actividad comercial y las instituciones
que el comercio crea para cumplir sus fines.

Contenido y justificación de su existencia:


Contenido actual: -
El derecho comercial surgió en el medioevo para regular primeramente el tráfico local y luego el trafico Inter.
Estadual que se realizaba en las ferias o mercados sobre productos agrícolas, especies, drogas y algunos productos
manufacturados. Pero con el advenimiento del capitalismo y la gran industria de los negocios provocó la aparición
del crédito y la consecuente constitución de una serie de instrumentos o títulos de crédito que han ido
paulatinamente Independizándose de las causas que la dieron origen para transformarse en valores autónomos y
aptos para originar por si nuevas operaciones.
El desarrollo del crédito trajo como consecuencia la creación de bancos y otras industrias crediticias. La
complejidad creciente de la gran industria ha provocado el surgimiento de nuevas relaciones en el campo del trabajo
y de los negocios. La actividad ha alcanzado límites insospechados. El nacimiento de nuevos tipo; de sociedades a
la vez se vinculan a intereses no comerciales pero de tal magnitud que influyen sobre la economía nacional, ha
requerido disposiciones legales adecuadas a su naturaleza. . .

C A R A C T E R E S:

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Es autónomo: puesto que nace para cubrir un hueco de la realidad, desde ese mismo momento es autónomo, surgió
con sus normas y principios propios para regular otra faceta de la realidad económica.
Consuetudinario: tiene como fuente a la costumbre, pero va más halla, pues las meras costumbres carecen de
obligatoriedad, condición fundamental para ser Derecho Consuetudinario.
Progresivo: es cambiante, se va modificando día a día y se va acomodando a los cambios de la realidad, ya que este
derecho regula al comercio que esta en constante cambio y como el comercio cambia el derecho trata de seguir esos
cambios, nunca se adelante sino que va detrás de el.
Universalidad: ya que se tiende a su uniformidad en todo el mundo, el comercio es un fenómeno que se da en
todos los países del mundo y de una manera muy similar y el intercambio puede producirse tanto en un mismo país
como entre sujetos de distintos países, transcendiendo las barreras del derecho nacional.
Es elástico: más flexibles que otras disciplinas jurídicas, porque siempre se necesitaron soluciones más ágiles, mas
dinámicas que solucionen dando satisfacción a los conflictos de ambas partes. Es por eso que se busco este tipo de
normas.
De pocas solemnidades: en ciertos casos es muy informal y en otros es demasiado formal, va a ser demasiado
formal cuando se usa las formas por razones de rapidez y de seguridad del trafico, por ejemplo el caso de los
papeles del comercio, el pagare que tiene que constar necesariamente con una serie de palabras, para que pueda
tratarse del mismo y así poder aplicarse la ley correspondiente al pagare. Pero en la gran mayoría de los casos, el
derecho comercial es esencialmente informal.
Además es una rama del derecho privado: porque regula las relaciones entre los particulares.
Dispersión o disgregación: porque engendran ciertas instituciones que tienden a separarse de este para formar una
rama autónoma dentro del derecho, para formar un nuevo subsistema jurídico, adquiriendo principios propios.
Otro carácter es la comercialización del derecho civil: muchas instituciones del derecho comercial van pasando
al derecho civil, hay leyes comerciales que se encuentran el C.C pero no forman parte del derecho civil, sino que
siguen siendo parte del derecho comercial, pero sirven de herramientas para el derecho civil.
En realidad lo que se va unificando es el derecho común porque el derecho civil tiene sus instituciones propias que
no se pueden alterar, por lo que hay interés por unificar, por comercializar es en la parte común, es decir en las
obligaciones y los contratos.

Relaciones con otras ramas del derecho


Con el derecho administrativo:
El derecho administrativo es de derecho público, el estado interviene cada vez mas en la actividad mercantil privada
para, fomentar el comercio, proteger los intereses profesionales de los comerciantes, para evitar la especulación,
proteger al público consumidor y para regular el movimiento general de la economía nacional.

Con el derecho constitucional:


El derecho constitucional suministra principios básicos al derecho comercial. La constitución nacional tiene
numerosas normas que se relacionan con el derecho comercial, por ejemplo, libre navegación de los ríos, aduanas,
etc. y otras normas que tienden a incentivar la actividad mercantil.

Con el derecho internacional público


Se vincula con el carácter universal del derecho comercial. Son muy complejas las relaciones comerciales
internacionales y por lo tanto las normas que regulan esas relaciones, sino iguales, al menos deben ser similares,
análogas.

Relaciones con el derecho internacional privado:


Rige las relaciones entre individuos de un Estado con individuos de otro Estado; por ejemplo: los contratos a
distancia, la ejecución de transportes internacionales y otros fenómenos de análoga naturaleza provocan conflictos
que deben ser resueltos por el derecho internacional.

Relaciones del derecho civil con el derecho comercial.


Teoría de la especialidad: aceptada por nuestro código
Ella se funda en que el derecho comercial no contradice propiamente al derecho común, sino que simplemente
aparta ciertas categorías de personas, actos y cosas, de la esfera de la regla general, que considera en si misma
serian verdaderas para si misma, a fin de someterlas a su disposición especial.
- un derecho especial es un conjunto orgánico de principios y normas aplicables a determinadas relaciones, surge
cuando las peculiaridades técnicas de las relaciones regulables exigen la implantación de principios jurídicos
distintos de los imperantes sobre las relaciones comunes, estos principios nacen para se aplicados a determinadas
materias, pero muchas veces ocurre que las fuerzas de la cosas provoca su expansión y de tal modo comienzan a
regir fuera de su campo permitido extendiéndose cada vez mas hasta convertirse en normas generales. El derecho
especial es una categoría histórica y no dogmática, tiene una naturaleza propia, ninguna institución comercial se
compadece totalmente con una civil, lo que impone la especialidad es el carácter fragmentario del derecho, que
tiene que agotar todo dentro del derecho comercial y en el orden seguir para la aplicación de la norma y solución
del caso, se toma prestado este criterio el Art 16 del CC el cual remite el Art 1º y 207 del Comercio.

Teoría de la autonomía:
Esta postura sostiene que para que una rama se autónoma es necesario que tenga, doctrina, fuentes y métodos
propios y específicos, campo o materia propia.

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Teoría de la excepcionalidad
Lo común entre el derecho civil y el derecho comercial es un catalogo de excepciones, se basan en disposiciones del
código de comercio, una en el titulo preliminar y en el Art 207 del C.Com que establecen que cuando el juez no
encuentra la solución en lo comercial debe recurrir a lo civil.
Esta teoría no satisface los requerimientos de la actividad mercantil, por que el texto expreso no contenga la
solución, pero están las leyes análogas, los principios generales del derecho, los usos y costumbres y recién se debe
recurrir al derecho civil.

AUTONOMIA DEL DERECHO COMERCIAL. UNIFICACIÓN DEL DERECHO.


Etcheverry:
El derecho comercial no es un derecho de excepción: es un derecho que abarca un sector concreto de actos y
negocios jurídicos, como los demás:
No subordina al derecho civil más que en materia de aplicación supletoria de las normas omitidas; no ha nacido del
derecho civil tampoco, sino que se lo ha creado para atender a una realidad ingobernable par el tradicional ius
Civile de origen romano.

El derecho comercial goza de cierta autonomía y se interrelaciona con el derecho civil, en razón de diversas normas
legales, como por ejemplo la Regla 1º del Título Preliminar: “En los casos que no estén especialmente regidos por
este código, se aplicaran las disposiciones del código Civil”. Considera al Civil como fuente del comercial en tanto
este no se oponga.
El Derecho Comercial está separado del civil pero hay tendencias a la unificación. Desde siglo pasado el código
suizo unificó la materia obligaciónal. En 1942 el código italiano. Nuestro país tuvo diferentes movimientos. Los
doctrinarios y los legislativos: El proyecto e unificación de 1987 sancionado por Ley 24.032 (1991) en materia de
obligaciones y contratos fue vetado por el poder ejecutivo. Luego de vetarlo el mismo poder ejecutivo designa una
comisión para tratar la unificación.
La denominada comisión federal de la cámara de diputados de la nación elaboro a su vez, otro proyecto de
unificación sancionada el 13 de noviembre de 1993, y paso en revisión al senado.
Se elaboró otro Proyecto a instancias del Poder Ejecutivo por una Comisión creada mediante Decreto 468/92, El
texto fue remitido al Senado de la Nación con el mensaje 1662/93
En 1999 tiene lugar el proyecto de Alterini. Es evidente que el motivo que impulsaba esas iniciativas era, a pesar de
su valor incuestionable, la desactualización de muchos de sus preceptos causados por el paso del tiempo.

Fuentes del Derecho Comercial:


A) Fuentes Formales: normas obligatorias dictadas por la autoridad competente denominada ley (leyes, decretos,
ordenanzas, circulares del Banco Central) y fallos plenarios y obligatorios para todas las salas del fuero civil o
comercial, y todos los jueces de primera instancia.
Ley: Norma escrita dictada por autoridad competente de carácter obligatorio.

B) Fuentes No Formales o Materiales: formas en que se expresa el derecho: doctrina, jurisprudencia, costumbre,
usos, practica tienen poder de convicción.
Costumbre: conducta habitual y repetida en el tiempo, por los miembros de una comunidad con conciencia de
obligatoriedad. Caracteres:
1- Uniformidad.
2- Duración o cierta antigüedad.
3- Repetición constante.
4- Generalidad o conocimiento social.

La costumbre juega un papel importante ante una laguna de derecho.


- para encontrar la solución a una laguna de de derecho debemos:
1- en primer lugar acudir al código de comercio, entre sus artículos. Pero si ocurriese que la solución no se
hallase ahí debemos recurrir ah,
2- a los principios generales de la institución, en el caso los principios generales sobre la materia que estamos
buscando una solución, pero si no encontramos una solución ni por la ley ni por los principios debemos recurrir ah,
3- las leyes comerciales análoga: es un procedimiento en el cual se aplica una norma establecida para un caso
a otro no previsto, en razón de la igualdad o semejanza esencial que existe entre ambos, pero si tampoco hallaremos
la solución aquí acudiremos ah,
4- los principios generales del derecho comercial, el derecho comercial tiene principios generales distintos del
derecho civil, por eso es autónomo por que tiene principios generales propios que hacen a una materia especifica
que es la materia comercial. Si por estos principio tampoco logramos darle una solución a nuestra laguna debemos
acudir a,
5- los usos y costumbres: así lograríamos encontrarle una solución a nuestro problema.

Usos: es la repetición constante y uniforme de una determinada conducta, por los miembros de una comunidad, sin
conciencia de obligatoriedad.
Según Alterini: los usos y la costumbre son las fuentes más antiguas, ya que nacen antes que la ley.
Practica: conducta habida entre dos o más comerciantes en sus relaciones anteriores. No es general como los usos
y la costumbre, sino que es particular.

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Jurisprudencia: las repetidas y constantes soluciones judiciales, forman corrientes que cuando son pacificas
pueden invocarse con fuerza parecida a la ley.

Según Fontanarrosa: en nuestro derecho comercial aparecen las siguientes fuentes:


1- Legales y estatutarias.
2- Obligaciones provenientes de actos jurídicos de la costumbre y de la apariencia.
3- Obligaciones provenientes del daño causado.
4- Obligaciones que nacen del enriquecimiento sin causa.
Obligaciones que nacen del actuar de un empresario frente al mercado
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BOLILLA 2
Contenidos concepciones modernas:
Cuando analizamos las distintas etapas históricas del derecho comercial, dijimos que existía un derecho comercial
subjetivo y que luego se hizo objetivo, implementándose como técnica legislativa para determinar la materia
comercial y así para enumerar los actos de comercio, este es su contenido junto a la empresa, que actualmente le
imprimen un tinte subjetivo

Actos de Comercio:
Actos o hechos aptos para crear, conservar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones mercantiles
Acto de Comercio: es todo aquel en el que se realiza o facilita la interposición en el cambio.

Clasificación de los Actos de Comercio:


1) Según Fontanarrosa: los clasifica en:
A) Naturales: son los que implican interposición en el cambio de bienes, ya sean mercaderías
(compra-venta) o dinero (operaciones de banco).
B) Por Conexión: se tratan de actos originariamente civiles pero que al estar relacionado con un acto
de comercio quedan sometido al derecho comercial.
C) Por Disposición de la Ley: son comerciales por disposición de la ley aunque no estén vinculados
al ejercicio del comercio (ej la navegación, los remates, las operaciones con cheques, etc.)

2 clasificaciones de Halperín
a- Objetivos: son comerciales por su propia naturaleza (Ej., la adquisición y enajenación de los Incs. 1 y 2, las
operaciones de banco, el remate, etc.)
b- por su forma: es decir por la naturaleza del instrumento (Ej. cheque Inc. 4)
c- por el modo de realización: por que son realizados por una empresa (Inc. 5)
d- por conexión: que a la ves pueden distinguirse en.
- actos que presentan conexidad con la actividad del empresario (adquisición de maquinas para instalar el comercio)
- accesorios de otros actos principales mercantiles (fianza, prenda, deposito, etc.)

Sistema de nuestro código de comercio. Análisis del Art 8 del código de comercio.
Nuestro código de comercio no da una definición de acto de comercio, sino que se limita a enumerar una serie de
acto que deben considerarse comerciales. El legislador no se guío por un criterio teórico, sino por un criterio
práctico teniendo en cuenta la conveniencia de que ciertos actos quedaran sometidos a la ley mercantil sin tener
en cuenta su naturaleza. Es por ello que algunos autores sostienen que el Art 8 del código de comercio no obedece
a una teoria general de los actos de comercio, ya que no es posible enunciar un principio rector seguido por el
legislador para determinar que es acto de comercio y que no.
No importa quien realice el acto ni cuantas veces lo realice, si el acto se realiza conforme a las características que
prevé el Art 8 en algunos de sus Incs. El acto es comercial y por ende le es aplicable el c.com o la ley comercial.

☻ la enumeración que nos da el Art 8 es meramente enunciativa, en virtud del Inc. 11 del Art 8, que dice “los
demás actos especialmente legislados en este código”. Por lo tanto pueden existir otros actos que no están en la
enumeración pero si en el C.Com. Pero no se agota la materia comercial en el C.com , hay actos incorporados por
leyes especiales y otros incorporados por la misma costumbre comercial
- también pueden existir extensiones por analogía, como por Ej. El Inc. 5 del Art 8 que nos dice, “las empresas de
fábricas, comisiones, mandatos comerciales, depósitos o transporte de mercaderías o personas por agua o por
tierra”, se puede extender al transporte aéreo.

☼ El artículo 8:
“La ley declara actos de comercio en general...”
Antes de la reforma de 1889 el código decía “La ley reputa actos de comercio”. Se debe tener en cuenta que la
enumeración del artículo 8 es enunciativa y no taxativa y es predominantemente objetiva, ya que los actos son de
comercio en relación a los actos y no a la calidad de las personas.

☻ Inc. 1: contempla el acto de comercio por excelencia. “Toda adquisición (incorporación de una cosa al
patrimonio) a titulo oneroso (excluye la adquisición a titulo gratuito) de una cosa mueble o de un derecho sobre ella,
para lucrar con su enajenación (el propósito de lucro debe ser contemporáneo a la compra) bien sea en el mismo
estado que se adquirió, o después de darle otra forma de mayor o menor valor”.
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Requisitos:
A) Toda adquisición: Antes de la reforma de 1889 el código utilizaba el término compra, en lugar de
adquisición, pero éste término es más amplio que el de compra, es toda incorporación al patrimonio. Esta
incorporación debe ser a titulo oneroso y de cosa mueble o un derecho sobre ella.
B) a titulo oneroso.
C) para lucrar con su enajenación.
D) Ánimo de lucro: No tiene que necesariamente lograrse el lucro, debe existir el ánimo.
E) Después de darle otra forma: Se refiere al proceso de manufacturación.

☻ Inc. 2: es un complemento del inciso 1. “La transmisión a que se refiere el inciso anterior”. Es la transmisión de
la cosa adquirida, no necesariamente por venta, puede ser a título gratuito.

☻ Inc. 3: “Toda operación de cambio, banco, corretaje o remate”.


Cambio: se refiere al cambio de moneda, para que exista cambio tenemos que estar hablando de monedas y
por lo menos una de ellas no debe ser de curso legal en el país, trueque, puede ser:
A) Manual: (se hace en la misma plaza y lugar, trueque de una moneda por otra).
B) Trayecticio: (recepción de dinero en un lugar para entregárselo al beneficiario en otro lugar. En
plazas distintas).
Operaciones de Banco: interviene un banco o entidad financiera. Consiste en la intermediación en el mercado
de dinero. Las operaciones de banco pueden ser:
Operaciones activas: Aquellas en las cuales el banco es acreedor (prestamos, descuento de documentos)
Operaciones pasivas: Cuando el banco es deudor (depósitos a plazo, depósitos a la vista, cuenta corriente, caja de
ahorro)
Operaciones neutras: En las cuales el banco presta un servicio al cliente. Si bien cobra por realizar esas
operaciones no son de la esencia de la intermediación de dinero. (Caja de seguridad, debito automático)
Corretaje: Es la actividad del corredor, es acercar a la oferta y a la demanda. Este acerca a las partes para que
concluyan el negocio es el acto de comercio; independientemente de que tipo de acto jurídico celebren las partes.
Por ejemplo el corredor inmobiliario (mal llamado martillero) realiza un acto de comercio al acercar a la oferta y la
demanda mientras que entre las partes hay un acto civil en cuanto es la compraventa de un inmueble.
Remate: Es la venta pública al mejor postor y es realizada por el martillero. Está compuesto por dos actos: el
acto de remate que es acto de comercio, aun si es remate judicial; y el acto de compraventa que puede ser civil y
comercial.

☻ Inc. 4: “Toda negociación sobre letras de cambio o de plaza, cheques o cualquier otro género de papel endosable
o al portador”.
Se refiere a cualquier operación vinculada a titulo de crédito, cambio, emisión, pago etc. Son objetivamente actos
de comercio aunque sean realizadas aisladamente por un no comerciante.

☻ Inc. 5: “Empresas de fábrica, comisiones, mandato comercial, depósito o transporte de mercaderías o personas
por agua o por tierra”.
Empresas fábricas: Son aquellas que transforman la materia prima.
Menciona 5 tipos de empresas, pero la jurisprudencia extendió el concepto de empresa a toda actividad en la que el
denominador común sea la empresa.
A partir del plenario Alfano y del plenario La Cativa, se extendió el concepto de empresas a las empresas
constructoras. Por ejemplo cines, garaje, colegios, sanatorios.
Con respecto al transporte de mercadería y personas es extensible al transporte aéreo.

☻ Inc. 6: “Los seguros y S.A., sea cual fuere su objeto”.


Seguros: El contrato de seguro siempre es un acto de comercio (salvo pensiones y jubilaciones). Rige la Ley 17.418.
El Contrato de Seguro: “habrá contrato de Seguro cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización a
resarcir el daño o a cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto”. Hay traslación de riesgo del
asegurado al abonar la prima y la traslada al asegurador.
Sociedades: lo que determina la comercialidad es la forma societaria y no el objeto. Rige la Ley 19.550. Concepto
de Sociedad Comercial “habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma organizada y conforme uno
de los tipos previstos (esto la hace comercial) para la producción o intercambio de bienes y servicios participando
de los beneficios y soportando las perdidas”.

☻ Inc. 7: “Los fletamentos, construcción, compra o venta de buques, aparejos, provisiones y todo lo relativo al
comercio marítimo”.
El inciso se relaciona con la actividad marítima incluyendo el comercio marítimo. Rige actualmente la ley 20.094
de navegación, como consecuencia queda regido por el código de comercio solo la ultima parte (todo lo relativo al
comercio marítimo).

☻ Inc. 8: “Las operaciones de los factores, tenedores de libros y otros empleados de los comerciantes, en cuanto
concierne al comercio del negociante de quien dependen”.
Factores: Aquella persona a la cual el comerciante le encarga la administración de todo o de parte de sus negocios.
Ej. El Gerente.

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☻ Inc. 9: "Las convenciones sobre salarios de dependientes y otros empleados de los comerciantes”.
Este inciso fue derogado porque rige la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Son operaciones que pertenecen al
Derecho Laboral.

☻ Inc. 10: “Las cartas de crédito, fianzas, prenda y demás accesorios de una operación comercial”.
Carta de crédito: documento emitido por una persona a otra para que la destinataria entregue a la persona indicada
en el texto cierta cantidad de dinero. Por si solo es comercial y esta incluida en el 484 del c.com que es un contrato
especifico.
La fianza: es comercial cuando esta vinculada a un acto mercantil, se da cuando un sujeto se hubiere obligado
accesoriamente por un tercero (478)
La prenda es aquella por el cual el deudor o un tercero en su nombre entrega al acreedor una cosa mueble en
seguridad y garantía de una operación comercial. (580)
Si el acto principal es comercial, el accesorio también lo es.

☻ Inc. 11: “Los demás actos especialmente legislados en este código”.


El artículo 8 es enunciativo, por lo que deja incluido a través de este inciso, todos aquellos actos de comercio que
aun no siendo enunciados en los incisos son tratados por el Código como tales. Entre ellos: el mutuo, mandato,
depósito, etc.
Halperin: sostiene que es predominantemente objetivo, por que toma en cuenta al acto y no la persona que lo
realiza.

☼ Art 5, 2º Párr.
Presunción de Comercialidad:
Art. 5: “Los actos de los comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo la prueba en contrario”.
El Segundo Párrafo: establece una presunción “Iuris Tantum”. Los actos que se presumen comerciales, son todos
aquellos que realizados por el comerciante tienden a preparar o facilitar el ejercicio del comercio, por ejemplo la
compra de un auto para una agencia de remis, el acto es comercial. Pero en cambio si comprase el auto para su uso
personal ya nada tiene de relación con su comercio el acto no es comercial.
Los actos enunciados en el artículo 8, no se presumen actos de comercio, son actos siempre.

Art 6 actos de comercios aislados o accidentales.


Quienes realizan accidentalmente algún acto de comercio no son considerados comerciantes. Sin embargo quedan
sujetos, en cuanto a las controversias que ocurran sobre dichas operaciones aisladas, a las leyes y jurisdicción
comercial.

Art 7 Actos unilateralmente comerciales


El Art. 7: es un recurso técnico: esto nos va a servir para ver cual es la ley aplicable y donde lo vamos a encuadrar
de acuerdo a la naturaleza de ese acto.
El Art. 7: dice que al acto y a los sujetos (comerciante y no comerciante) se les aplica la legislación comercial. Por
eso, dice que si un acto es comercial para una sola de las partes, todos los contrayentes quedan sujetos a la
legislación comercial.
El artículo 7 tiene dos limitaciones:
1) Existen disposiciones que tienen que ver con la calidad del comerciante cual a su vez, tiene un estatuto,
normas que regulan toda su actividad. Al contratante no se le aplica la ley mercantil en relación a las disposiciones
sobre los comerciantes, por ejemplo lo relacionado con las cargas que los comerciantes poseen. Dentro de esas
normas tenemos: Matricula, contabilidad legal, R.P.C.
2) Cuando de la ley resulte que no se refiere sino al contratante para quien el acto tiene carácter comercial:
Fontanarrosa dice que el comerciante que lleva sus libros en legal forma, los asientos de ellos hacen plena fe frente
al comerciante que no lleva los libros en legal forma, pero no podrán ser utilizados contra el no comerciante porque
éste no puede defenderse ya que no lleva libros, entonces los asientos no hacen plena fe, hacen de principio de
prueba.

Artículo 452 del Código de Comercio:


“No se consideran mercantiles:
1) Las compras de bienes raíces y muebles accesorios. Sin embargo, serán comerciales las compras de cosas
necesarias al comercio, para prepararlo o facilitarlo, aunque sean accesorias a un bien raíz.
2) Las de objetos destinados al consumo del comprador, o de la persona por cuyo encargo se haga la
adquisición.
3) Las ventas que hacen los labradores y hacendados de los frutos de sus cosechas y ganados.
4) Los que hacen los propietarios y cualquier clase de personas, de los frutos y efectos que perciban por razón
de renta, dotación, salario, emolumento u otro titulo remuneratorio o gratuito.
5) La reventa que hace cualquier persona del resto de los acopios que hizo para su consumo particular.
6) Sin embargo, si fuese mayor la cantidad que vende que la que hubiese consumido, se presume que obro en
la compra con ánimo de vender y se reputan mercantiles la compra y la venta”.
Actos Ilícitos:
Parecería que no existen actos de comercio ilícitos, la doctrina italiana impulso esta teoría al referirse a la llamada
“Banca de Hecho” (adoptar forma bancaria para cometer ilícitos). En nuestro país, esto se dio a través de las
llamadas “Mesas de Dinero”. Nuestra jurisprudencia califico a esto como “acto de comercio ilícito”, por que se
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adopto la forma de una entidad bancaria para cometer actos ilícitos. En nuestro derecho, existe y existieron actos de
comercio ilícitos.
Delitos y Cuasi-Delitos:
La naturaleza comercial fue tratada en un fallo plenario, que en 1947 se decidió que tenían competencia los
tribunales civiles, excepto aquellos casos en los cuales se hubiere cometido algún delito comercial (por ejemplo,
competencia desleal).
En cuanto al transporte (en forma de empresa), cuando se comete un accidente o delito, si es cometido en
negociaciones es competencia comercial.
En cuanto a las compañías de seguros (art. 8, inc. 6), cuando habla de seguros, tiene competencia comercial, pero
los resarcimientos que se hayan de cobrar, corresponde a la parte civil.

La empresa
Concepto económico
- La empresa desde el punto de vista económico, es la organización técnico-económica de los factores de
producción (capital, trabajo, recursos naturales y la tecnología)
- Decimos que es una organización técnico-económica, porque el empresario asume tanto riesgos económicos como
técnicos.
. Los riesgos técnicos tienen que ver exclusivamente con el producto, Ej. Por una falla en la maquinaria el producto
sale defectuoso.
. Los riesgos económicos son aquellos que se vinculan al mercado, como por Ej. Que no tenga aceptación el
producto, o que se haya producido de manera exitosa, pero no se haya fijado un precio, pudiendo ser desventajosa
su aparición en el mercado.
Ambos riesgos forman parte de la empresa, por que al organizar y producir no se saben los resultados que puede
deparar la empresa al empresario.

Noción jurídica
No existe en nuestro sistema juridico una definición de empresa pero podemos obtener una noción de la Ley
19.550, Ley de Sociedades Comerciales: “habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma
organizada y conforme uno de los tipos previstos (esto la hace comercial) para la producción o intercambio de
bienes y servicios participando de los beneficios y soportando las perdidas
La empresa en el mundo jurídico esta tratada en forma dispersa, por eso no tenemos un concepto jurídico de
empresa que surja de la ley.

Naturaleza jurídica.
Teoría subjetiva: sostiene que la empresa es un sujeto de derecho, con capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones. La empresa tendría una personalidad jurídica distinta a la de su titular o empresario.
Todos los autores consideran que esta teoría es inaplicable en nuestro país, ya que ninguna ley reconoce a la
empresa como un sujeto de derecho, ni le otorga capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.

Teoría objetiva: considera a la empresa como un objeto de derecho compuesto por un conjunto de elementos
materiales e inmateriales que conforman una universalidad. Según esta teoría el empresario seria el empresario seria
el sujeto de derecho y la empresa el objeto que aquel organiza.

- criterio intermedio: hay autores que se basan en el cod. Civil italiano, que sostienen que la empresa no es el
empresario, ni las cosas que necesita este para realizar la empresa, sino que es la actividad del empresario, tanto
para organizar, como para después llevar a cabo los actos propios de la empresa.
Etcheverry: afirma que sostener que la empresa es actividad, importa volver al punto de partida y desconocer lo que
se quiere definir. Es precisamente la actividad del empresario y sus colaboradores lo que ha creado la empresa como
cosa distinta de esa actividad. La actividad crea a la empresa pero no es la empresa misma. Esta es la organización
de la actividad y además un conjunto de elementos de naturaleza variada, la actividad del empresario no puede
separarse de su persona.
Etcheverry dice que lo que se trata de averiguar es que es la actividad, entonces, no podemos decir que la empresa
es la actividad y por eso nos dice que no hay una noción que se aplique a la empresa en el ámbito jurídico.

La empresa y la actividad
☻ Inc. 5: “Empresas de fábrica, comisiones, mandato comercial, depósito o transporte de mercaderías o personas
por agua o por tierra”.
- las empresas va a ser comerciales no por el hecho mismo de ser empresas, serán comerciales, aquellas en que la
actividad que se realiza se compatible con algunas de las actividades del Inc. 5, estas son las actividades
desarrolladas en forma de empresa que son comerciales. Nada más que por analogía se pueden extender a otros
supuestos. La extensión analógica no se debe hacer por la idea de empresa o de mera organización, sino que hay
que tratar de buscar que la actividad sea desarrollada en forma de empresa y que sea una actividad compatible con
las enumeradas en el Inc. 5

Entonces, la extensión analógica debe hacerse por el hecho mismo de la actividad que se desarrolla, no por el
hecho de que haya organización, por que si este fuera el criterio a seguir, todo lo que es empresa seria comercial y

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esto no es así, solamente cuando la actividad que se desarrolla en forma de empresa encuadra en las actividades
mencionadas en el in es comercial.

Supuestos:
 fabrica.
 Comisiones.
 Mandatos comerciales.
 Depósitos.
 Transporte.
De estos supuestos, el depósito, la comisión y el mandato están regulados en el c.com por su contrato individual.
Entonces, en estos 3 casos, si se realiza algunos de esto 3 actos, aunque no sean hechos en forma de empresa, serán
actos de comercio, pero por que están previstos en el código de comercio como contratos.

Depósito: Art 572 solo se considera comercial el depósito que se hace con un comerciante, o por cuenta de un
comerciante y que tiene por objeto o que nace de un acto de comercio.

Mandatos comerciales: Art 221 el mandato comercial en general, es un contrato por el cual una persona se obliga
a administrar uno o más negocios lícitos de comercio que otra le encomienda. El mandato es un contrato
esencialmente civil, que cuando tiene por objeto principal la realización de actos de comercio, es mercantil, nunca
se extiende a actos que no sean de comercio si expresamente no se dispusiera otra cosa en el poder (Art.223).

Comisiones: Art 232 entre el comitente y el comisionista, hay la misma relación de derechos y obligaciones que
entre mandante y mandatario, con las ampliaciones o limitaciones que se prescriben en este capitulo.
Art 233 el comisionista queda directamente obligado hacia las personas con quienes contratare, sin que estas
tengan acción contra el comitente, ni este contra aquellas, a no ser que el comisionista hiciere cesión de sus
derechos a favor de algunas de las partes.

Empresas de fabrica: (fontanarrrosa) bajo la expresión de fabrica esta también incluida la manufactura, en ambas
hay transformación o elaboración de la materia prima y la diferencia solo reside en los medios empleados pero no
en la naturaleza de la empresa. La fábrica es una organización técnica económica de producción.
La actividad de la fábrica consiste en elaborar la materia prima creando cosas o modificando las ya existentes
para acrecer su utilidad.
Resulta innecesario, tanto desde el punto de vista económico como el legal, que el empresario fabricante adquiera
de terceros la materia prima, puesto que puede suministrarla el mismo. No es elemento conceptual la adquisición
previa para revender, sino la elaboración o manipulación de materia prima para el mercado en general mediante
una organización técnica económica idónea para ese objeto.

Las construcciones según el criterio amplio de Fontanarrrosa entraría en el concepto de fábrica, no lo comparte
Etcheverry puesto que eso es como decir que también lo es las organizaciones dedicadas a actividades extractivas,
agrícola-ganadero, de pesca, de forestación.

La jurisprudencia destaca que si la empresa o la actividad industrial no es de fabrica, no puede afirmarse que el
empresario o industrial sea comerciante, siendo la transformación de la materia prima el elemento caracterizante
de la industria o fabrica. Entonces no es industrial o de fabrica la empresa que recibe maquinas o materiales
armados o desarmados para lucrar con su venta.

Empresas de comisiones y mandatos mercantiles Art 222, se llama especialmente mandato, cuando el que
administra el negocio obra en nombre de la persona que se lo ha encomendado.
Se llama comisión o consignación, cuando la persona que desempeña por otros, negocios individualmente
determinados obra a nombre propio o bajo la razón social que representa.

Empresa de depósitos  Algunos autores dicen que el deposito no es un acto jurídico o contrato de naturaleza
mercantil, sino civil.
 No es así porque el depósito mercantil esta en el Art.572 C.Com., y el civil esta en el Art.2182 C.Civil.
 Cuando el depósito esta organizado empresarialmente, sin importar si es civil, la ley la considera mercantil,
porque la organización en empresa mercantiliza el contrato de depósito.
 La ley 9643 regula a estas y autoriza a emitir warrants y cert. De depósitos, los papeles todos son
comerciales.
 La típica empresa de depósito son los barraqueros (Art.123 y ss.) de granos, muebles, automóviles.
 Según Inc.5 y 4 son comerciales todas las operaciones realizadas en almacenes, depósitos grales y barracas.
Para el depositario (la empresa), los depósitos serán siempre mercantiles por tratarse de una manifestación de su
actividad, pero estos podrán ser unilaterales o bilaterales mercantiles, según que la comercialidad de esos actos
alcance o no a los depositantes.

Empresas de Transporte de Mercaderías o Personas por Agua o por Tierra: Comercializa el transporte realizado
mediante la previa organización de una empresa (Ej. el taxi u otro, debe tener una organización que cuente con +
de 1 unidad o que emplee personal dependiente).

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Fondo de comercio
Es un conjunto de fuerzas productivas, derechos y cosas, que tanto interior como exteriormente se presenta como un
organismo en perfecta unidad, por los fines a que tiende que no son otros que la obtención de beneficios en el orden
comercial e industrial.

El fondo de comercio tiene elementos estáticos y dinámicos: los estáticos se dividen a su vez en corporales e
incorporales.

 Dentro de lo corporales encontramos:


- Las instalaciones (todos los inmuebles y muebles adheridos a este que sirvan para la realización del comercio),
- las maquinarias: son artefactos indispensables para la producción.
- Muebles y útiles: son pertenencias del fondo de comercio unidas a este por su contenido económico, más que por
una adhesión física o material.
- mercaderías: pueden ser las materias primas con las que se va a elaborar el producto.
- materias primas.

 Los elementos incorporales son.


- El nombre: es el nombre que sirve para individualizar un establecimiento mercantil determinado, puede ser un
nombre de fantasía o estar formado por el nombre del comerciante o por la razón social o denominación de la
sociedad titular del establecimiento. Se adquiere simplemente con el uso sin necesidad de registro y solo con
relación en el ramo que es utilizado. (ej. Puede haber una heladería llamado Ramos y a lado una librería del mismo
nombre). Quien quiere tener el uso exclusivo del nombre en todo el país deberá registrarlo.
- La enseña: es la inscripción o figura que se coloca en el frente del local con el fin de identificar al establecimiento
(Ej., letrero que dice almacén ramón).
- emblema: es el signo grafico que caracteriza al establecimiento, generalmente es una letra o una sigla (Ej., la S
del hotel Sheraton) el emblema suele ser registrado como marca para obtener su uso exclusivo en todo el país.
- Modelos y dibujos industriales: son las formas o el aspecto aplicados a un producto industrial que le confieren
carácter ornamental. Deben ser originales y novedosos. Para gozar del derecho de explotación, el autor debe
registral el modelo o diseño en el registro de modelos y diseños industriales, una vez registrado se publica en el
boletín que emite el INPI
- La marca: identifica al producto con su fabricante, existe una ley de marcas (ley 22.362) que protege al titular de
la marca, el que tiene registrado una marca a su nombre tiene un derecho de oposición a que otro utilice esa marca
durante ese periodo (le da protección a la marca referida al producto y también le da protección al nombre
comercial) y se pueden registrar ambos e impedir que otro use el nombre por lo menos dentro de ese ramo. La
marca hace que un producto tenga determinada calidad y eso tiene un valor económico.
- Patente: para poder tener derecho a explotar alguna invención, para poder vender el saber hacer, la cosa es
necesaria patentar y por un tiempo determinado se va a tener la exclusividad para explotar la novedad del producto.
Un invento es una novedad en un momento después ya no. El derecho reconoce la explotación exclusiva, que puede
ser concedido por 5, 10 0 15 años, según el merito del invento y la voluntad del solicitante, se justifica por títulos
denominados patente de invención, expedidas por la oficina de patentes de acuerdo con el procedimiento de la ley
111. Las patentes son personales (se otorgan a favor del inventor) pero así mismo son transferibles mediante el
cumplimiento de las formalidades legales.
- distinciones honoríficas: son premios medallas diplomas, etc. Entregadas al establecimiento, no son transmisibles
con el fondo de comercio las recompensas y distinciones meramente individuales otorgadas al comerciante
personalmente y no al establecimiento por sus productos o mercaderías.
- El derecho al local: todo lo referido a inmueble no está en materia comercial pero un fondo de comercio debe
estar situado en un lugar en el espacio, entonces forma parte del fondo de comercio el derecho al local, no el
inmueble en sí. Si la misma persona que transfiere el fondo es el titular del inmueble y quiere hacer un contrato de
locación no existe problema.
El problema se plantea cuando hay un contrato de locación del local en el que funciona el fondo de comercio y el
que esta alquilando tiene el contrato vigente y transfiere el fondo de comercio, en ese caso el adquirente tiene
derecho a un local entonces el vendedor que es inquilino y no puede subarrendar a favor del adquirente, tendrá que
conseguirle otro local o tendrá que bajar el precio de la venta. Por que el adquirente tiene derecho a una ubicación,
y esa ubicación implica clientela y otras cosas importantes q hacen al fondo de comercio. Entonces lo que forma
parte del fondo de comercio es el derecho del local, no el inmueble, si se compra un fondo de comercio al inmueble
se lo adquirirá de acuerdo a las normas civiles y al fondo de comercio de acuerdo a las normas comerciales.

 Elementos dinámicos del fondo de comercio


- Clientela está representada por el conjunto más o menos coherente y más o menos homogéneo de personas o
entidades que comercian con un establecimiento. Es toda esa masa de personas que pasa por la caja, que compra se
hace cliente, que aunque no sea regular del fondo de comercio, le permitió a este obtener una ganancia, (nunca
puede faltar este elemento, le da valor extra)
- El valor llave: no es un elemento del fondo de comercio por que solo interesa al momento de transferir el fondo,
ahí únicamente interesa saber cuánto cuesta la clientela de este fondo de comercio, entonces el valor llave no es un
verdadero elemento del fondo de comercio por que hay fondos que nacen y mueren en las manos del mismo dueño.
Es la capacidad del fondo por su composición y por el impulso dado a su organización, de producir
económicamente y brindar beneficios al empresario. Es la capacidad de producir ganancias superiores a las

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normales que viene como consecuencia de que este se encuentre organizado, funcione correctamente y tenga una
clientela.

Transferencia del fondo de comercio.


Un fondo de comercio se puede transferir por todo tipo de acto jurídico. La ley numero 11 867 regula la
transferencia del fondo de comercio, pero no a todas las transacciones, sino a las que se realicen a titulo oneroso o
gratuito, pero entre vivos. Entonces el régimen sucesorio se encarga de la trasmisión mortis causa.
El titular del fondo de comercio tiene acreedores, si el titular del fondo de comercio lo transfiere, estos acreedores
pierden su garantía, por que el patrimonio es la prenda común de los acreedores y al salir el fondo de comercio del
patrimonio del titular se disminuye o se pierde en algunos casos la garantía para los acreedores.
Ante esta situación los legisladores sancionaron la ley de transferencia de comercio para proteger a los acreedores a
través de un sistema de publicidad especial.
1- Hay que publicar durante 5 días en el boletín oficial y en diarios de la zona edictos en los que conste la
enajenación, por que el convenio en el que consta la trasferencia del fondo de comercio es previo a la publicación.
Se publica la venta no que se este por vender el fondo.
2- Luego de la enajenación debe entregar al adquirente una nomina de los acreedores, indicando los montos y
fechas de vencimientos.
3- Luego de la última publicación los acreedores tienen 10 días para efectuar su oposición y exigir que se retenga
del precio de la transferencia la suma necesaria para el pago de su crédito. (si se comprueba la existencia de dichos
créditos habrá que retener y depositar dichas sumas.)
4- Esa suma de dinero tiene que retenerse por 20 días para que los acreedores puedan embargarla. Vencidos estos
20 días si nadie reclama el dinero, el vendedor cobra.
5- Pasado este plazo sin que exista oposiciones o si bien habiendo existido se hubiera retenido y depositado el
dinero, podrá otorgarse el documento de transmisión, el que para producir efectos con relación a terceros deberá ser
inscripto en el registro publico de comercio.
A partir de ahí cesan las responsabilidades de las partes.
Este procedimiento tiene como fin proteger los derechos de los acreedores del fondo de comercio, evitando que a
trabes de la transferencia del establecimiento se burlen de sus derechos. En miras a ese fin, la ley establece que no
podrá enajenarse un establecimiento por un precio menor al del pasivo.
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- BOLILLA 3 -
Los Sujetos del Comercio y la Capacidad:
Comerciante Individual: concepto
Art. 1: “La ley declara comerciante a todos los individuo que, teniendo capacidad legal para contratar, ejerce de
cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello su profesión habitual”.

Requisitos
Individuos: No dice personas, pero al hablar de individuos se está refiriendo a las personas físicas, por lo que las
personas jurídica no pueden adquirir la calidad de comerciante. Fontanarrosa dice que si pueden ser personas
jurídicas. Ambos tipos de personas pueden ser comerciantes, porque cuando una sociedad realiza actos de comercio
por cuenta propia y hace de ello su profesión habitual es comerciante, pero la comercialidad no le deviene a la
sociedad del hecho de ser comerciante, sino por encuadrar en algunos de los tipos de la ley.
Capacidad legal para contratar: el Art 9 del cod. Com. Establece que es hábil para ejercer el comercio toda
persona que según las leyes comunes tiene la libre administración de sus bienes. Según este principio no podrán
ejercer el comercio los menores de edad, los sordos mudos que no saben darse a entender por escrito, los dementes
declarados tales en juicio.
Ejerce de cuenta propia: Ejerce los actos de comercio para satisfacer el propio interés. Si es por cuenta ajena se
satisface el interés de un tercero que será el representado. El derecho subjetivo posee dos elementos: voluntad
(representación) e interés (por cuenta propia) En la representación el representante emite una declaración de
voluntad, pero en interés de otro, que es el representado. De cuenta propia: Debería decir en nombre propio, porque
sino deja el artículo 1 afuera al comisionista que actúa a nombre propio por cuenta ajena.
Profesión habitual: Profesión y habitualidad son palabras unidas que indican una idea aclaratoria, cuya intención
es marcar la voluntad que se ha querido transformar en ley. Profesión: alude al medio de vida propio de la persona
que lo hace. Habitual: es la repetición del acto comercial. Etcheverry dice que es un plegonasgo, una redundancia.
Lo que se tiende es a remarcar.

ESTATUTO DEL COMERCIANTE: CONCEPTO: Son todas las cargas, obligaciones y derechos que tiene el
comerciante.
OBLIGACIONES: El Art 33 del C. com. Establece una serie de obligaciones: inscribirse en la matricula,
inscribir todos los documentos que el código menciona, así éstos adquieren oponibilidad a terceros, conservar la
correspondencia por 10 años, llevar los libros que el código establece (libro diario, balances e inventario siguiendo
un orden uniforme de contabilidad). Rendir cuentas. Es obligación del comerciante y de todas aquellas personas
que actúan en interés de otro (por ejemplo el mandatario, el tutor) Consiste en la exposición detallada, sistemática
y pormenorizada de la relación comercial habida entre las partes acompañando la documentación
respaldatoria. Aquel que rinde las cuentas se llama rindiente, aquel a quien se le rinden las cuentas se llama
principal.

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Adquisición, Conservación y Pérdida de la Calidad de Comerciante:


Adquisición: el código de comercio de 1857/62exigia cumplir lo dispuesto en el artículo 1 e inscribirse en el
R.P.C., para adquirir la calidad de comerciante basta cumplir con el artículo 1, es decir que se adquiere mediante el
ejercicio habitual y con profesionalidad de los actos de comercio (de hecho: con el ejercicio de derecho: con la
inscripción).
Conservación: se conserva mientras se siga cumpliendo con el artículo 1, es decir, con el ejercicio habitual y
profesional de los actos de comercio.
Perdida: se pierde, cuando se dejan de ejercer en forma definitiva los actos de comercio, aunque el comerciante se
mantenga inscripto en el R.P.C., su inactividad debidamente comprobada demostrara que no es comerciante (esto es
importante, por los libros, la facturación, etc., y puede influir en los juicios ya que si no se da de baja sigue
corriendo).
El hecho de haber sido miembro de varias sociedades, no atribuye calidad de comerciante.
La Calidad de Comerciante: es un hecho jurídico y debe ser probado por quien lo invoca.
La inscripción en el R.P.C., no atribuye por si sola la calidad de comerciante, sino que tal carácter se adquiere esa
prescindencia de inscripción, por el ejercicio de actos mercantiles por cuenta propia y en forma habitual.
Se adquiere mediante el ejercicio profesional y habitual de actos de comercio, no exigiendo la ley otro requisito.

Prueba y Presunción que Surge de la Matriculación:


Prueba: Se debe fundar en el probado ejercicio de los actos de comercio repetidamente y como profesión habitual.
Es obligación de quien lo invoca acreditar fehacientemente la calidad de comerciante. Son admisibles todos los
medios de prueba, y debe suministrarla quien afirme su existencia.
La calidad de comerciante del deudor, puede probarse por absolución de posiciones.
Presunción que deriva de la Matriculación: la inscripción en la matricula, produce la presunción de que el
inscripto reviste la calidad de comerciante, para todos los efectos legales, desde el día de la inscripción (art. 32).
Quienes no hayan cancelado su inscripción en el registro, conservan para la ley su actividad comercial, por ello
quien deja de ser comerciante debe solicitar la cancelación de su inscripción en la matricula.

Capacidad Comercial:
Art. 9: habla del principio general: “es hábil para ejercer el comercio toda persona que según las leyes comunes
tiene la libre administración de sus bienes”. El Código Civil dice, que tienen plena capacidad civil a los 21 años,
con la mayoría de edad (salvo incapaces).
En el caso de la capacidad civil, el menor adulto, aquel que comprende más de 18 años y menos de 21; puede
adquirirla por emancipación: ya sea por matrimonio (es irrevocable) o por emancipación dativa (los padres ante
escribano lo emancipan) La emancipación dativa no implica la capacidad comercial, porque el Código Civil dice
que para adquirir capacidad comercial se debe tener en cuenta la norma respectiva, por lo que es el Código de
Comercio.
En el caso de menores: el Código Civil y el Comercial no coinciden. El Civil, a partir de los 21 años; en el
comercial a partir de los 18 años (Art 10 con tal de que acredite estar emancipado o autorizado legalmente). El
menor adulto, puede adquirir la capacidad comercial por dos vías llamadas habilitación, esta puede ser:
1) Expresa: padres, tutor o encargado dan su consentimiento para que el menor adulto adquiera la
capacidad comercial, es un procedimiento que se realiza en el R.P.C., se presentan los padres con patrocinio letrado
y solicitan su habilitación, la cual se debe inscribir en el R.P.C. para ser oponible a terceros.
2) Tacita: cuando el padre, la madre o ambos, asocian al hijo menor a su negocio, es valido solo
para los actos relativos al giro del negocio del padre o madre, y no para cualquier acto de comercio.
También se adquiere la capacidad comercial cuando el menor contrae nupcias y persiste aun cuando el matrimonio
se anule respecto del cónyuge de buena fe.
Menor con titulo profesional: se le reconoce plena capacidad para ejercer el comercio.
El menor emancipado civilmente: debe ser habilitado en materia comercial, cumpliendo los requisitos que impone
el código de comercio (habilitado expresamente).
Emancipación por matrimonio: es irrevocable.
Emancipación comercial: se puede revocar.
Sociedad entre Padres e Hijos: (Art. 12)
Hace mención a la autorización de hecho, es la autorización para ejercer el comercio mediante la asociación con los
padres. La sociedad que celebra el menor con los padres, es sociedad de hecho, es irregular, dado que para convenir
una sociedad regular el menor requerirá capacidad para realizar el acto y para ello debe ser autorizado para ejercer
el comercio o emancipado civilmente.
Incompatibilidad – Inhabilidades – Prohibiciones:
Art. 22:
Incompatibilidades: se refiere a una determinada persona que en virtud de su oficio, estado o profesión, se ve
impedida de efectuar actos de comercio (art. 22). Siempre presupone capacidad, pero no se pueden ejercer ciertas
actividades. Por ejemplo: corporaciones eclesiásticas, clérigos, magistrados civiles y jueces. Pero pueden ser
accionistas únicamente de S.A. siempre que coticen en bolsa.
Inhabilidades: en razón de determinada relación personal, la inhabilidad supone capacidad, por lo que el acto es
valido, pero esta prohibido (por ejemplo, tutores con pupilos).
Prohibiciones: El Código prohíbe realizar ciertas actividades de forma general, sin ninguna relación a la persona o
su oficio o profesión. Son para los fallidos y los quebrados.

Matrícula:
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Consiste en que cada comerciante pide la matriculación con patrocinio letrado. Aporta prueba testimonial y el juez
del registro le pide oficio a la Policía Federal y a la de la Provincia y al Registro Nacional de Reincidencia a efectos
de corroborar que no tenga antecedentes.
Al inscribirse se le abre un legajo a cada comerciante, en el cual se van a anotar todos los documentos.
MATRICULARSE:
El matricularse no es un requisito para adquirir la calidad de comerciante; pero le da al comerciante ventajas y es, a
su vez, una carga para el comerciante.
La carga representa una ventaja para quien debe cumplirla. La obligación beneficia a un tercero, entonces el tercero
puede coactivamente exigir su cumplimiento.

Inscripción en el Registro Público de Comercio: Los comerciantes deben inscribirse para gozar de los beneficios
(Art. 26).
Inscribirse en el Registro Público de Comercio otorga ciertas ventajas al comerciante:
1) Quien esta inscripto se presume comerciante (presunción “Iuris Tantum”, admite prueba en contrario).
2) Cuando lleva sus libros en forma legal, sus asientos hacen plena fe, frente a otro comerciante en un
litigio.
3) Derecho a solicitar el concordato, etc.
4) y 5) están derogados.

LLEVAR LOS LIBROS EN LEGAL FORMA;


Formalidades externas: *Rubricados *Foliados *Encuadernados

Formalidades intrínsecas: No tachaduras, no hojas arrancadas, no borraduras, Etc.-


Para rubricar, el comerciante debe estar inscripto en la matricula.

PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN
El Código establece un plazo de 15 días contados desde el inicio de la actividad por parte del comerciante o desde
que se otorgo el documento respectivo.
Inscripto dentro de los 15 días tiene efectos retroactivos, ya sea desde el inicio de la actividad o al momento del
otorgamiento del acto y es oponible a terceros. Si no se inscribe dentro de los 15 días, la oponibilidad a 3º se toma
en cuenta a partir de la inscripción en tanto no medie oposición de la parte interesada.
Sociedades de Hecho: Son aquellas que no poseen contrato y jamás se van a inscribir.

REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO O INSP. GRAL. DE JUSTICIA


Lleva registro de la matrícula de los comerciantes, el registro de los corredores (requisitos para inscribirse Ley
20.266: título terciario, declaración jurada de que no se es comerciante –hay incompatibilidad de ser corredor con
ser comerciante) el registro de matrícula de los martilleros, el registro de matrícula de Despachantes de Aduana. El
Registro de Productores Asesores de Seguros, es llevado por la Superintendencia de Seguros de la Nación
(requisitos: mayor de 21 años, curso aprobado, abonar la matrícula).

FUNCIONES DEL REGISTO PÚBLICO DE COMERCIO


El Registro posee dos funciones:
 Función Jurisdiccional: Valorar, aceptar o rechazar determinados actos jurídicos, por ejemplo la inscripción
del comerciante a la matrícula.
 Función Administrativa: No hay valoración, es objetiva, por ejemplo rubricar libros, inscribir los contratos
mercantiles.
Se deben inscribir determinados documentos, según enuncia el artículo 36. Este artículo es enunciativo y la pauta la
da el artículo 5. Según el artículo 36: las convenciones matrimoniales que se otorguen por los comerciantes, las
sentencias de divorcio o separación de bienes, las escrituras de sociedad mercantil, los poderes otorgados a
comerciantes a factores o a dependientes, las autorizaciones a menores de edad.
Inscripto – regular
No inscripto – irregular
Matriculas que lleva el R.P.C.:
1) Matricula de comerciantes (forma un legajo para cada comerciante que se inscribe y en el se anotan
todos los actos que menciona el Código de Comercio).
2) Matricula de Corredores.
3) Matricula de Martilleros.
4) Matricula de Despachantes de Aduana en Capital Federal.
Documentos que deben inscribirse en el R.P.C:
1) Convenciones Instrumentales.
2) Títulos de Adquisición de Bienes.
3) Sentencia de Divorcio o Separación entre Esposos.
4) Autorizaciones a Menores para Ejercer el Comercio.
5) Poderes que otorgan los Comerciantes para Administrar su Negocio.
6) Transferencia de Fondos de Comercio, etc.

Contabilidad: (Arts. 43 y 44 - Libro de Comercio)

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Art. 43: Todo comerciante esta obligado a llevar la contabilidad en forma uniforme y organizada. Sirve como
principio de prueba. Los libros y la contabilidad le permiten conocer su situación financiera. Finalizada la actividad
debe conservarlos 10 años (desde el cese de la actividad).
Art. 44: Habla de los libros indispensables y obligaciones que debe llevar el comerciante.

LIBROS INDISPENSABLES Y LIBROS OBLIGATORIOS:


LIBROS OBLIGATORIOS:
Los libros obligatorios están enunciados en el artículo 44 del Código de Comercio y son: el libro diario y el libro de
inventarios y balance. Estos deben ser llevados con las formalidades que establece el Código. El hecho de llevar los
libros constituye una carga para el comerciante.
Libros Obligatorios:
1) Libro Diario: se anotan día a día las operaciones que haga el comerciante (ventas al contado separadas
de las de fiado). Uno a uno los movimientos si el comerciante es mayorista o un asiento global si el comerciante es
minorista. (La diferencia entre comerciante minorista y mayorista esta dada en el artículo 33).
2) Libro Inventario: análisis del patrimonio, descripción detallada del activo y pasivo de una persona o
empresa.
3) Libro Balance: es un resumen del inventario. El comerciante minorista lo debe realizar cada 3 años y
el mayorista anualmente.
Inventario y Balance: se firman por todos los interesados del establecimiento, y respecto de las sociedades, las que
se expresan las pretensiones de cada uno y las obligaciones comunes de la masa social.
Al cierre de cada ejercicio, el comerciante esta obligado a extender el libro inventario y balance y un cuadro
demostrativo de las perdidas y las ganancias.
Los comerciantes deben llevar los libros obligatorios, los indispensables, pero en razón de la menor o mayor
complejidad, puede llevar libros comerciales (ejemplo: caja, etc.). Todos estos libros deben estar respaldados con
las constancias documentales.
Los libros se presentan en el Tribunal de Comercio y a falta de estos, en el Juzgado de Paz.

LIBROS AUXILIARES:
Los libros auxiliares son aquellos que ayudan en la actividad del comerciante, por ejemplo el libro caja, el libro
banco y para que éstos tengan eficacia probatoria es necesario llevar junto con estos los libros obligatorios.

LIBROS INDISPENSABLES:
Son aquellos que debe llevar el comerciante en razón de la actividad que desarrolla el comerciante.
La ley 20.266, de Martilleros y Corredores, establece para los martilleros la obligación de llevar un libro de
entradas y otro de salidas y para los corredores el libro de registro.
FORMALIDADES:
Se deben llevar los libros con ciertas formalidades que establece el Código:
Formalidades de los Libros:
A) Extrínsecas: hacen al aspecto exterior, deben estar individualizados, rubricados, foliados y
encuadernados.
B) Intrínsecas: hacen a la forma en que se deben llevar los libros, idioma castellano salvo que
el comerciante sea extranjero, no debe haber raspaduras, enmiendas, espacios en blanco, no pueden faltar hojas, no
se pueden tachar asientos, etc. Si carece de estas formalidades no tienen valor jurídico.
En el caso que alguno omita asientos en los libros, se tomara como prueba los de la adversidad.

EXHIBICIÓN DE LOS LIBROS:


Exhibición: todo comerciante esta obligado a exhibir sus libros de comercio, a pedido de parte o de oficio, y esta
exhibición puede ser:
La exhibición parcial: Se solicita en una demanda sobre los puntos de ese litigio. No puede ser en forma
compulsiva, si el obligado a exhibirlos no lo hace va a haber una presunción en su contra, pero no se lo obliga. El
obligado no debe estar presente para exhibirlos, basta con que esté notificado.
La exhibición total o comunicación: Es a requerimiento y es compulsiva. El Código enumera en forma taxativa en
su artículo 58 cuando se produce este tipo de exhibición:
Juicio por Sucesión: Cualquiera que tuviera derecho a los bienes, los habientes ab intestato, los testamentarios,
legatarios y aun los acreedores del causante. El fin es determinar la masa hereditaria.
Comunión: Comunidad de intereses, por ejemplo el empleado que está habilitado, aquel que tiene derecho a
participar sólo de las ganancias.
Sociedad: Fue modificado por la ley 19.550 que establece los requisitos para cada tipo societario. El socio
accionista respecto de la sociedad, no cualquier individuo en relación a la sociedad.
Administración o Gestión Mercantil por Cuenta Ajena: De quien representa en relación a quien se representa.
Liquidación o Quiebra: No hay exhibición total, hay desapoderamiento de los libros, porque
éstos pasan a estar bajo poder del síndico.

Prueba de los Libros:


1) Los libros llevados en forma, serán admitidos en juicio como medio de prueba entre comerciantes que tengan que
ver con actos de comercio.
2) Hacen plena prueba a favor de sus dueños, cuando su adversario presente asientos en contrario, en libros u otra
prueba contribuyente, igualmente el juez puede apreciar la prueba ofrecida y exigir otra supletoria.
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3) No sirven de prueba a favor del comerciante, los libros no exigidos por la ley, y en caso de faltar los que ella
declare indispensables, se tomara como excepción si se perdiesen sin su culpa (ejemplo: Incendio).
4) Cuando el litigio es entre un comerciante y un no comerciante: Si los libros son llevados en legal forma ese
asiento no hace plena fe frente al no comerciante, ni siquiera sirve como principio de prueba por escrito (según la
jurisprudencia) sino que es un mero indicio al cual deberá agregarse algún otro medio probatorio
5) Cuando el litigio es entre comerciantes: Uno de los comerciantes lleva sus libros en legal forma y el otro no los
lleva en legal forma: El asiento del que los lleva en legal forma hace plena fe frente al otro y en algún caso el juez
podrá requerir una prueba adicional.
6) Artículo 43 in fine “Las constancias contables deben complementarse con la documentación respectiva”. Los
asientos deben tener respaldo con la prueba documental, para estar llevados en legal forma.

Mecanización del Art. 61 de la Ley 19.550:


Se podrá prescindir de estas formalidades, en la medida que la autoridad de control o el R.P.C. autoricen la
sustitución de los mismos, por medios mecánicos o magnéticos, salvo los libros que deben registrarse (inventario y
balance). La petición, deberá incluir una descripción detallada del sistema con dictamen técnico o antecedentes de
su utilización.
El libro diario podrá ser llevado con asientos globales que no comprenden periodos mayores de un mes.
El sistema de contabilización deberá permitir la individualización de las operaciones y su posterior verificación con
arreglo al artículo 43.

Conservar los libros de comercio y otra contabilidad:


Los comerciantes deben conservar sus libros de comercio por 10 años a partir del cese de su actividad. En cambio la
documentación respaldatoria se conservara 10 años contados desde la fecha del documento.

Rendición de cuentas:
Todo comerciante que contrata por cuenta ajena (mandatario, gestor de negocio, etc.), esta obligado a rendir cuenta
de sus negocios a su principal.
La rendición de cuenta debe realizarse al final de cada negocio o al final del año (cuando se trate de negocios
continuados).
La cuenta debe presentarse en forma clara y detallada y debe ser acompañada de los respectivos comprobantes.
Quien recibe la rendición de cuentas puede aceptarla o impugnarla, debe hacerlo dentro del mes, ya que pasado ese
plazo, se presume que reconoce la exactitud de la cuenta.

AUXILIARES DEL COMERCIO


AGENTES AUXILIARES DEL COMERCIO:
Son aquellas personas que colaboran directamente en la actividad jurídica o contractual del empresario:
El Art 87 del código, realiza una enumeración de los agentes auxiliares del comercio y por ende están sujetos a la
ley comercial.
1- los corredores. 2- los rematadores o martilleros. 3- los barraqueros y administradores de casas de depósitos. 4-
los factores o encargados y los dependientes del comercio. 5- los empresarios de transportes, acarreadores o
porteadores.

Los agentes auxiliares del comercio pueden clasificarse en


1) Subordinados: Se encuentran en relación de dependencia laboral con el comerciante, y pueden ser:
- Internos: Desarrollan su actividad dentro del establecimiento o en la misma plaza que el comerciante. (Factor,
Dependiente, Empleado).
- Externos: Desarrollan su actividad fuera del establecimiento o de la plaza del comerciante (Viajante de
Comercio).
2) Autónomos: Carecen de dependencia laboral con el comerciante (Corredor, Comisionista, Martillero,
Despachante de Aduanas; Agente de Bolsa).

SUBORDINADOS INTERNOS
FACTOR o GERENTE:
El artículo 132 del Código de Comercio dice que es factor la persona a la cual el comerciante le encarga la
administración de todo o de una parte de sus negocios y esa representación se plasma en un poder que debe
inscribirse en le Registro Público de Comercio (dentro de un plazo de 15 días para ser oponible a 3º). Si el poder
no esta inscripto, la jurisprudencia se basa en la “Teoría de la Apariencia”, es decir, cuando el factor actúa a vista y
conciencia del principal, los terceros legítimamente pueden entender que esta facultado para ello y su actuación
compromete al principal. Este poder es amplio, general de administración, desde el punto de vista comercial.
PODER DEL FACTOR:
El factor tiene un poder general y tiene la administración a su cargo, pero el límite de la misma es el ámbito
comercial y no el ámbito civil. Porque hay actos de administración (que pueden incluir actos de disposición) y de
disposición.
Capacidad: Debe tener capacidad para ejercer el comercio. Pero el FACTOR NO ES COMERCIANTE aunque
tenga capacidad para ejercer el comercio, porque los actos que realiza los hace por cuenta ajena. La relación entre el
factor y el principal o comerciante se llama “Contrato Institorio”.
Extinción:
Cesa la relación laboral: despido, renuncia, muerte del factor.
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Cesa por desapoderamiento: porque el poder siempre es revocable.


El Factor Puede Participar de la las Ganancias: pero no es socio, por que nunca participa de las pérdidas. Esta
obligado a rendir cuentas y debe cumplir con la remuneración (este o no inscripto el mandato). Nunca puede
solicitar la quiebra del principal, pero puede convocar a acreedores. No es comerciante por que no ejerce actos de
comercio por cuenta propia y no se lo debe confundir con el gerente de una S.R.L., por que el factor no es un
órgano.

DEPENDIENTES
Persona que estando en relación de dependencia laboral con el comerciante, se encuentran investidos con un poder
especial que los habilita para realizar actos concretos y determinados, establecidos en el poder especial que debe
inscribirse dentro de los 15 días de otorgado en el R.P.C., si no se lo inscribe, la jurisprudencia se basa en la “Teoría
de la Apariencia”. Desarrolla su actividad en la misma plaza que el comerciante.
EMPLEADOS U OBREROS
En principio los empleados no están facultados para contratar en nombre del comerciante. Sin embargo, el
comerciante puede facultarlos a través de una autorización expresa que especifique las operaciones que pueden
realizar. Dicha autorización debe ser inscripta en el RPC.

AGENTE SUBORDINADO EXTERNO


Viajante de Comercio:
Desarrolla su actividad fuera de la plaza del principal. Es el empleado que promueve y facilita la conclusión de
negocios, fuera del establecimiento del comerciante y mediante una remuneración.
Hay una ley especial que regula a los viajantes de comercio, y esta dispone que en caso de despido del viajante
además de la indemnización se le debe dar un porcentaje sobre las ventas efectuadas que se traduce en comisión.

AUTONOMOS
MARTILLERO: LEY 20.266 MODIFICADA POR LA 25.028
Martillero: es el encargado de realizar el acto de remate.
Agente auxiliar autónomo. Carecen de dependencia laboral con el comerciante.
El acto de remate es, a viva vos y al mejor postor. Todos los remates, incluso los judiciales, están regidos por la ley.
El martillero propone la venta, recibe las ofertas de precio y mediante un golpe de martillo adjudica el bien al mejor
postor, perfeccionando la venta.
- el remate puede ser privado cuando es encargado por un particular (se le aplica la ley comercial aun en el remate
civil), o judicial cuando es ordenado por un juez (se le aplica la ley procesal del lugar).
REQUISITOS:
Ser mayor de edad. No estar inhabilitado para ser martillero. Tener titulo universitario de martillero. Inscribirse en
la matricula de martilleros. Constituir una garantía y constituir domicilio en la jurisdicción donde quiere ser
martillero (no es necesario que este domiciliado por mas de un año).
LIBROS QUE DEBE LEVAR:
Son tres los libros que debe llevar de acuerdo a las formalidades que exige el Código de Comercio:
1.- Libro de entradas: Se anotan los efectos que ingresan para luego ser rematados.
2.- Libro de salidas: Se anota el remate de los efectos ingresados.
3.- Libro de Gestión: Se anotan las particularidades de la relación que tiene con aquel que le encomendó el remate,
por ejemplo la comisión, quien le trajo el bien, los gastos, a quien se le vendió el bien, etc.-
SOCIEDAD DE MARTILLEROS:
Los martilleros pueden constituir sociedades siempre que tengan como único objeto la realización de actos de
remate. Estas sociedades pueden adoptar cualquier tipo social excepto coperativas.
DERECHOS:
A) Cobrar una Comisión: que depende del precio en que se remata el bien. Si el remate no se lleva a cabo,
sin culpa de las partes, por ejemplo que no hubiera oferta, la comisión la fija el juez si es que no se pactó otra. La
comisión es debida por quien entregó el bien. Si no se lleva a cabo el remate por culpa de alguien en especial, ésta
persona se debe hacer cargo de la comisión.
B) Percibir del vendedor, el reintegro de los gastos del remate.
OBLIGACIONES:
1- Verificar la identidad del comitente, el estado de dominio de los bienes que se trate.
No puede comprar para sí, ni para su cónyuge, ni para sus parientes hasta el 2º grado, ni para sus empleados, el bien
que remate. Tampoco puede aceptar ofertas de éstos.
2- Explicar en español las características del bien.
3- Rendir cuentas.
4- Llevar los libros (de entrados, de salidas y de gestión).
5- Comprobar el titulo de bienes a subastar.
6- Convenir la venta por escrito con el legitimado para disponer del bien.
7- Realizar la publicidad necesaria.
Prohibiciones:
Practicar descuentos en las comisiones arancelarias, realizar negocios con los bienes del comitente, permitir remates
a su nombre por personas no matriculadas, aceptar ofertas bajo sobre, etc.

CORREDORES. LEY 20.266 MODIFICADA POR LA 25.028

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Corredor: aquel que en forma profesional y estable tiene por cometido acercar a la oferta y la demanda para que
las partes concluyan el negocio jurídico.
Agente auxiliar autónomo. Ejerce el corretaje en nombre propio. No representa a ningunas de las partes. Ni concreta
el negocio ni celebra el contrato.
El acto de corretaje es siempre comercial, siempre regido por la ley comercial, es diferente al acto que las partes
concluyan que podrá ser civil o comercial.
REQUISITOS:
Ser mayor de edad. No estar inhabilitado para se corredor. Poseer titulo universitario de corredor. Inscribirse en la
matricula. Constituir una garantía a la orden del organismo que lleva la matricula (para garantizar el pago de multas,
etc.). Estar domiciliado por más de 1 año en el lugar donde desee ser corredor.
SOCIEDAD DE CORREDORES:
La 25.028 innova en este sentido permitiendo que los corredores constituyan sociedad excepto cooperativas y el
objeto debe ser dedicarse al corretaje.
DERECHOS:
El corredor tiene derecho a cobrar una remuneración, pero este derecho solo surge si las partes concluyen el
negocio. No obstante ello, el corredor igual tendrá derecho a una remuneración cuando el negocio no se concrete
por culpa de las partes.
Comisión:
A) Cuando interviene un solo corredor por ambas partes: el corredor puede cobrar comisión a ambos
contratantes, pero la obligación de estos no es solidaria.
B) Cuando intervienen dos corredores, uno por cada parte: cada uno de ellos abonara la retribución a su
propio mediador.
OBLIGACIONES:
1- Verificar la identidad del comitente, el estado de dominio de los bienes que se trate y si es un bien inmueble
deben pedir el certificado de dominio.
2- Brindar una minuta o resumen a requerimiento de las partes sobre la operación realizada.
3- Llevar el libro de registro con las formalidades establecidas en el Código de Comercio. (Antes se exigía el libro
de registro y el cuaderno manual – éste no llevaba las formalidades de la ley-).
4- comprobar la capacidad y titularidad de las partes que esta acercando.
5- debe convenir por escrito las condiciones de la operación en la que intervendrá, proponiendo los negocios con
exactitud, precisión y claridad.
6- debe guardar secreto profesional de las operaciones que se le encarguen.
7- en las operaciones hechas sobre muestras sobre muestras de mercadería, debe conservar las muestras hasta el
momento de la entrega.
8- debe asistir a la firma del contrato y a la entrega de la cosa.
FUNCION:
Corretaje.
Dar fianza por la parte que representa, garantizar la operación. (Antes no podía dar fianza).

DESPACHANTES DE ADUANA. CODIGO ADUANERO


El despachante de aduana es quien interviene en forma exclusiva en las operaciones de importación y
exportación de mercaderías realizando los tramites pertinentes ante la Administración Nacional de Aduanas.
Actúan por mandato de importadores, exportadores o bancos, cuya revocación debe ser comunicada a la aduana
actuante en la operación pendiente.
REQUISITOS:
Están especificados en el Código Aduanero:
Ser mayor de edad. Capacidad para ejercer el comercio y estar inscripto en el RPC. Tener título secundario.
Acreditar conocimientos específicos en la materia aduanera (Se debe aprobar un curso). Prestar garantía ante la
Administración Nacional de Aduanas. Constituir domicilio dentro del radio de la Aduana.
No debe estar incluido en las inhabilidades y prohibiciones que establece el Código Aduanero (fallidos y
concursados, condenados por delitos aduaneros, ex-empleados de la aduana en dos años posteriores al cese de sus
funciones, los procesados y eliminados del registro).
La ley los autoriza a designar entre diez apoderados y dependientes.
OBLIGACIONES:
Además de cumplir las obligaciones comunes de los comerciantes, deben llevar un libro rubricado por la aduana
donde ejercen su actividad, en el cual deben detallar todas las operaciones.
SOCIEDAD DE DESPACHANTES DE ADUANA:
Los despachantes de aduana pueden formar sociedades, siendo responsable la sociedad y el despachante que haya
intervenido.
PROHIBICIONES PARA SER DESPACHANTE:
El Código establece:
Cuando el sujeto es autor de contrabando.
Cuando se es autor de delitos contra la fe pública, por ejemplo estafa.
El concursado o el quebrado hasta 2 años después de la rehabilitación.
El empleado/funcionario de la Aduana hasta 1 año después de haber cesado en sus funciones. Los directivos de
sociedades aduaneras sancionadas tampoco pueden serlo, hasta tanto no cumpla la sentencia de inhabilitación.

AGENTES DE BOLSA. LEY 17.811


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Son aquellos que por cuenta de otros, intermedian en la compra venta de títulos y acciones que cotizan en la bolsa.
Requisitos:
La 17.811 es la que regula los requisitos que se necesitan para ser agente de bolsa:
Ser accionista del mercado de valores (las acciones de cada mercado son limitadas, aquí en Bs. As. el promedio de
cada acción de la Bolsa de Comercio es de U$S 500.000) El grueso de los agentes de bolsa son personas físicas.
Acreditar solvencia moral y económica.
Ser mayor de edad.
Acreditar conocimientos específicos en la materia (estos conocimientos no se logran con un examen sino con el
ejercicio efectivo de la actividad).
Ser socio de la bolsa en que va a trabajar.
Deben llevar un libro muy similar al libro de cuentas que llevan los martilleros más los obligatorios.
FUNCION:
Es quien en forma exclusiva participa en la compra y venta de acciones de las llamadas sociedades anónimas
abiertas, que son aquellas que cotizan en bolsa. También interviene en la compra y venta de títulos públicos, sean
nacionales o extranjeros.
El agente cobra una comisión y debe llevar un registro de las operaciones que efectúa y tiene el deber de guardar
secreto de su labor.

El barraquero
Se aquella persona que en forma habitual profesional y por cuenta propia, celebra contratos de deposito actuando
como depositario. (La doctrina lo considera como un verdadero comerciante pues realiza un acto de comercio del
Art 8 Inc. 5 en forma habitual y profesional y por cuenta propia).
Obligaciones
- debe llevar además de los libros de los comerciantes, un libro específico en el que debe anotar los bienes
que recibe y los que entrega.
- Debe pesar, medir o contar las cosas recibidas y entregar recibo.
- Debe conservar los bienes recibidos y cuidar que no se deterioren, realizando los mismos gastos que haría si
fueran propios.
- Debe mostrar los bienes depositados a los posibles compradores, cuando el dueño lo ordene.
Derechos.
Tiene derecho a cobrar la retribución pactada y el reintegro de los gastos. Si no le pagan puede negarse a entregar
los bienes depositados, ejerciendo el derecho de retención mientras dure el incumplimiento.

Empresario de transporte (acarreador o porteador)


Es quien se dedica a trasladar personas o cosas de un lugar a otro contra el pago de una retribución. Si bien
aparecen en la enumeración del código como auxiliares del comercio, son verdaderos comerciantes Art 8 Inc. 5.

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- BOLILLA 4 -
Noción de contrato:
(Art. 1137 Código Civil)
El artículo 1137 del Código Civil dice que: “Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre
una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos”.
Lo que no hace notar el artículo es que éste contrato debe tener un contenido patrimonial, para poder diferenciarlo
de la convención (que es el genero) y del pacto (cláusula accesoria a un contrato, por ejemplo el pacto de
retroventa).
Requisitos: (Comunes y esenciales a todos los contratos comerciales)
1) Capacidad.
2) Consentimiento, buena fe.
3) Objeto.
4) Causa (debe ser lícita, es ilícita cuando es contraria a las leyes o al orden público).

Tipicidad Contractual: causa, buena fe.


Dentro de la enorme variedad de negocios jurídicos o contratos, que se realizan, es posible señalar caracteres
comunes a cierto número de ellos, que permiten clasificarlos en “Tipos”.
Algunos tipos están regulados por la ley, otros no. Hay una tipicidad legislativa distinta de la tipicidad social, que
alcanza a todos los negocios, aun a los no regulados específicamente.
Causa:
Se requiere para la existencia de los convenios, que la causa sea lícita.
Art. 212 Código de Comercio: “La falta de expresión de causa o la falsa causa en las obligaciones transmisibles por
endoso, nunca pueden oponerse a terceros, portador de buena fe”.
Art. 1198 CC. (Buena Fe): “Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo
con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender obrando con cuidado y previsión”.

Formación de los Contratos: Al igual que en los contratos civiles, los mercantiles se perfeccionan por el
consentimiento de las partes. El consentimiento debe manifestarse por ofertas y propuestas de una de las partes y
aceptarse por la otra.
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Propuesta y Aceptación:
El consentimiento lo exterioriza quien tiene la iniciativa del negocio, mediante la oferta o propuesta para celebrar el
contrato, y la otra parte mediante la aceptación.
Cuando la aceptación coincide con la oferta, existe acuerdo de voluntades, con lo cual queda perfeccionado el
contrato.

Condiciones de la Propuesta: (de la propuesta y oferta al publico)


1) Completa y precisa (no debe dar lugar a dudas).
2) Dirigida a personas determinadas o indeterminadas.
3) Que se haga con el propósito de obligarse, para el caso de ser aceptada.
4) Que el comprador o aceptante, tenga conocimiento de la oferta.
Para el Código de Comercio las ofertas de venta hechas en remate público, son validas.

Aceptación:
Es una declaración de voluntad unilateral, recepticia, dirigida al ofertante.
Requisitos:
Ser aceptada por la misma persona a la cual se dirigió la oferta.
Hacerse con el propósito de obligarse (una vez que manifestó la aceptación y no cumple, se resolverá la obligación
por daños y perjuicios).
Debe ser análoga y sobre el mismo objeto a que se refirió la propuesta.

La Propuesta y La Aceptación: pueden ser expresa o tacita, pueden estar sujetas a condición y a plazo.
Efectos Vinculatorios: el negocio jurídico es unilateral cuando tiene su fundamento en la declaración de voluntad
de una sola parte. Es bilateral cuando se funda en el vinculo reciproco de dos o mas declaraciones, como acontece
en los contratos.
La Manifestación: puede ser:
Instantánea: cuando se inicia y se cumple en un lapso de tiempo cuya duración es prácticamente indivisible.
De Tracto Sucesivo: en distintos momentos de tiempo y adquiere interés particular, dada la posibilidad de que entre
un momento y otro intervengan hechos particulares del proceso normal de perturbación.

Perfección del Contrato: (contratos entre presentes y ausentes)


El consentimiento puede manifestarse por ofertas o propuestas y aceptaciones ya sea entre presentes o bien entre
ausentes.
El cod. De comercio prevé en el Art 214 la comunicación telegráfica: el cual se rige por las mismas disposiciones
relativas a la epistolar, para la celebración de contrato y demás efectos jurídicos.
Entre presentes rige el Art 1151 del CC, la oferta o propuesta hecha verbalmente no se juzgara aceptada si no fuese
inmediatamente.
Entre ausente se requiere que transcurra el tiempo necesario para que llegue la respuesta por correo de retorno y
durante esa espera el proponente estará ligado.
El contrato entre ausentes aunque no en forma absoluta supone 2 requisitos el tiempo y el espacio.
En el caso de contratantes a través de fax u ordenadores conectados a líneas telefónicas por medio de modems,
entendemos que los medios mecánicos consignados, solo constituyen el vehiculo de las declaraciones de voluntad y
que si existe un intervalo de tiempo entre la emisión de la oferta y su aceptación el contrato debe considerarse entre
ausente.

Forma de los Contratos: rige el principio de libertad en la elección de la forma.


En doctrina, se acostumbra a clasificar a las formas en:
Solemnes: son requeridas para la validez del acto, de modo que si son impuestas por la ley, el acto es nulo, esto es
así, por que constituye la sustancia del contrato.
No Solemnes o Ad Probationem: son requisitos o solemnidades que la ley determina para la prueba, pero en caso
de faltar no afecta la validez.

Contrato plurilateral: lo que determina a este tipo de contrato es:


1- la posibilidad de que intervengan mas de 2 personas, en estos contratos las prestaciones no son reciprocas sino
que todas ellas tienden a concordarse a la realización de un objeto común, cada parte adquiere derechos y
obligaciones no respecto de la otra sino respecto de todas las demás.
2- son contratos abiertos: cualquier sujeto puede integrar o adherirse al contrato, los adherentes ulteriores no son
considerados como terceros sino como partes del mismo.
3- no tiene que haber una exacta equivalencia entre prestaciones y contraprestaciones.
4- hay atipicidad de las prestaciones de las partes.
5- el tener por finalidad organizar grupos o categorías, sociedades, sindicatos, etc. Que mantiene una existencia más
o menos duradera de la colectividad de los asociados.

Forma de contratación: el contrato tipo y contrato de adhesión. Contratos preliminares y normativos.


El contrato tipo:
Es el esquema concreto del contrato de manera que las partes no tienen que agregar nada más que su firma,
adhesiones o modificaciones pueden hacerse pero no son indispensables para que pueda haber lugar a la
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estipulación del contrato. El contrato tipo determina un contenido uniforme de toda una serie mas o menos
numerosa de contratos individuales.
El contrato de adhesión:
El contenido resulta predeterminado por las partes, en tanto que a las otras u otras no les queda más alternativas que
aceptarlo como ha sido redactado.

Contrato preliminar:
Es aquel mediante el cual una de las partes o bien las 2 se obligan a celebrar en un momento ulterior otro contrato
que por contraste suele llamarse definitivo y cuyo contenido ha quedado y cuyo contenido ha quedado determinado
desde luego por el preliminar.
Existen 2 clases de contratos preliminares: el unilateral y el bilateral.
Este contrato requiere que el contrato preliminar tenga una existencia precaria, pues se extingue con el definitivo,
determina el tipo y los elementos esenciales del contrato definitivo.
Contrato normativos.
Cuando la parte en previsión de una pluralidad de relaciones jurídicas a constituirse entre ellas, determinan
previamente, por lo menos en parte, la disciplina jurídica a la cual quedaran sometidas en el caso y en la medida en
que dichas relaciones se constituyan efectivamente. En otras palabras es un contrato que contiene las normas a que
habrán de regir la eventual estipulación de futuros contratos.
Este contrato necesita una existencia duradera porque condiciona a todos los que la celebren durante su vigencia.
No es esencial o indispensable determinar los elementos esenciales, lo que puede hacerse en el momento de la
formación. Si bien tiene un carácter preparatorio tiene una función propia y distinta que consiste en la unificación
de su régimen y su coordinación.
Caracteres:
Las partes no están obligadas a contratar, sino que acuerdan que las relaciones jurídicas futuras o eventuales en caso
de concretarse, quedaran regidas por lo acordado en el contrato normativo.
No se extingue con la celebración de contratos posteriores que se concreten en el futuro.
El contrato normativo es un pacto de modo contraendo, a diferencia del contrato preliminar que es un pacto de
contrato, de ahí, que mientras en este ultimo existe una acción para exigir su cumplimiento, que en caso de no
llevarse a cabo se resuelve por daños y perjuicios, mientras que en el contrato normativo no existe

Prueba de los Contratos: (Art. 208 Código de Comercio)


La enumeración es enunciativa.
Art. 208 C.Co.: “Los contratos comerciales pueden justificarse por:
1) Instrumentos públicos.
2) Notas de los corredores y certificaciones extraídas de sus libros.
3) Documentos privados firmados por las partes o algún testigo, a su riesgo y en su nombre.
4) Correspondencia epistolar y telegráfica.
5) Libros de comerciantes y las facturas aceptadas.
6) Confesiones de parte y por juramento.
7) Testigos (contrato de más de $200 y por escrito).
8) Presunciones de la ley.
Instrumento Público: hacen plena fe respecto de terceros sobre los actos realizados con intervención del oficial
publico.
Instrumento Privado: extendidos por las partes, sin intervención del oficial público.
Sirven como base probatoria de un contrato comercial. El C.C. es el que regula la materia. El Art. 1012 establece
que la firma de las partes es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada; pero el Art.
1190 dice que los contratos se prueban por el modo que dispongan los códigos de procedimientos de las provincias
federadas: por instrumentos públicos, por instrumentos privados firmados o no firmados, por juramento judicial,
etc. Entonces, ante ésta oposición, es factible probar un contrato comercial por un instrumento privado no firmado.
Facturas Conformadas: La factura es el documento que expide el vendedor en el cual constan los datos de ambas
partes, el objeto o bien que se vende y el precio del mismo. Si la factura o el remito es firmado por el comprador se
dice que la factura esta aceptada en forma expresa. Esta aceptada tácitamente cuando recibida la factura el
comprador no se expide durante los 10 primeros días, remito, orden de compra, etc. Son documentos que hacen a la
prueba de los contratos comerciales.
Documentos Mercantiles No Firmados: pueden resultar admisibles como prueba de los contratos y obligaciones
mercantiles, por que a pesar que el Art. 208 Inc. 3 C.Com. No los menciona específicamente, entonces resultaría
aplicación lo dispuesto en el Art. 1192 Seg. Párrafo CC.
Art. 207 C.Com.: queda reservado para el juez interviniente determinar la eficacia probatoria de tales instrumentos
privados no firmados, según la circunstancias del caso.
Por Testigos: El Art. 209 C.Com. Establece que la prueba de testigos, fuera de los casos expresamente declarados
en el Código, sólo es admisible en los contratos cuyo valor no exceda de 200 pesos fuertes. Por lo que no podrían
probarse por testigos los contratos superiores a esa cifra, pero debemos apreciar que la cifra expresada es en
moneda no corriente en nuestro país y que por ello, en la práctica este artículo es letra muerta, pudiendo hoy
probarlos por testigos, pero no como única prueba.

INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS:


Cuando en el concepto de contrato hablamos de declaración de la voluntad y que esta es concordante, no requiere
interpretación del contrato porque las partes coinciden en la voluntad.
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Se interpreta cuando a pesar de la intención común las partes no coinciden o concuerdan en lo mismo. Cuando hay
una divergencia en cuanto a la apreciación de las circunstancias es necesario interpretar el contrato y esta
interpretación esta a cargo de un árbitro o un juez.
El Código da diversas reglas sobre la interpretación de los contratos comerciales: El fin que busca el interpretador
es la intención subjetiva, tener en cuenta la voluntad de las partes, que es lo que ellas quisieron:
Art. 1198 CC.: “Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, y de acuerdo con lo que
verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión”.
Ante la ausencia en el Código Civil de otras normas sobre interpretación, y dado que el artículo 16 autoriza aplicar
las “leyes análogas”, es posible recurrir al Código Comercial el cual trae diversas reglas de interpretación.

1º Regla: Interpretación Subjetiva: El Código da pautas de interpretación en el artículo 218 inciso 1, 2, 4. Si el


interpretador logra desentrañar el sentido del contrato, la tarea esta cumplida.
Art. 218: “Siendo necesario interpretar la cláusula de un contrato, servirán para la interpretación las bases
siguientes:
1) Intención común de las partes.
2) Contexto del contrato.
3) Conservación del contrato.
4) Actuaciones posteriores de las partes.
5) Onerosidad de los actos de comercio (nunca se presumen gratuitos).
6) Usos y costumbres del lugar de ejecución (prevalecerán sobre cualquier inteligencia en contrario que se
pretenda dar a las palabras).
7) A favor del deudor (en los casos dudosos, las cláusulas ambiguas deben interpretarse siempre a favor del
deudor, en el sentido de su liberación).

2º Regla: Interpretación Objetiva: Si por la interpretación subjetiva el interpretador no lograre dar con el sentido
del contrato, se recurrirá a la interpretación objetiva. El Código hace referencia a la misma en el Título Preliminar
Regla 2 y 5 y en los artículos 217, 219 y 220.
Regla 2: “En las materias en que las convenciones particulares pueden derogar la ley, la naturaleza de los actos
autoriza al juez a indagar si es de la esencia del acto referirse a la costumbre, para dar a los contratos y a los hechos
el efecto que deben tener, según la voluntad presunta de las partes.”
Regla 5: “Las costumbres mercantiles pueden servir de regla para determinar el sentido de las palabras o frases
técnicas del comercio, y para interpretar los actos o convenciones mercantiles.”
Artículo 217: “Las palabras de los contratos y convenciones deben entenderse en el sentido que les da el uso
general, aunque el obligado pretenda que las ha entendido de otro modo.”
Artículo 219: “Si se emitiese en la redacción de un contrato alguna cláusula necesaria para su ejecución, y los
interesados no estuviesen conformes en cuanto al verdadero sentido del compromiso, se presume que se han
sujetado a lo que es de uso y práctica en tales casos entre los comerciantes en el lugar de la ejecución del contrato.”
Artículo 220: “Cuando en el contrato se hubiese usado para designar la moneda, el peso o medida, de términos
genéricos que puedan aplicarse a valores o cantidades diferentes, se entenderá hecha la obligación en aquella
especie de moneda, peso o medida que esté en uso en los contratos de igual naturaleza.”
3º Regla: Interpretación Integradora: Si por la interpretación objetiva el interpretador no lograre dar con el
sentido del contrato, se recurrirá a la interpretación integradora. En este caso el juez debe completar o integrar el
contrato con las normas supletorias previstas en la ley. Por ejemplo, si se trata sobre la compra venta mercantil y
con la interpretación objetiva no se ha llegado al sentido de la misma, el juez deberá recurrir a las normas
supletorias, o sea al Código de Comercio.
4º Regla: Interpretación en contra del Autor de la cláusula: Si por la interpretación integradora el interpretador
no lograre dar con el sentido del contrato, se recurrirá a la interpretación en contra del autor de la cláusula. Esta se
va a dar siempre con cláusulas predispuestas o contratos por adhesión o contratos con condiciones generales. La
regla es que ante la duda en el sentido de la cláusula o en la cláusula misma, siempre será en contra del
predisponerte (o sea contra el que redactó las condiciones).
5º Regla: Favor Debitoris: Si por la interpretación en contra del autor de la cláusula el interpretador no lograre dar
con el sentido del contrato, se recurrirá al favor debitoris. El principio es que en caso de duda se debe estar siempre
por la liberación del deudor.

Fecha Cierta:
En materia comercial, la fecha cierta se prueba por cualquier medio de prueba, sin atenerse a las limitaciones del
Art. 1035 CC.
La certificación notarial de las firmas de un documento privado, no otorga a este fecha cierta, si la certificación
carece del lugar y fecha en que se efectuó.
Haciendo aplicaciones particulares a una postura restrictiva al declarar que un sello fechador tanto del Banco de la
Provincia de Buenos Aires como de la D.G.R. (Dirección General de Rentas), asentado en un instrumento privado,
no le otorga fecha cierta para ser opuesta a un tercero, pues no ha quedado archivado como requiere el Art. 1035
inc. 1 C.C.
Según Salvat, tales normas civiles son de plena aplicación en materia comercial, con excepción de las situaciones
especiales, en las cuales la ley alude a un documento escrito, sin exigir el requisito de la fecha cierta. Esta tesis de
neto corte civilista debe ser rechazada, puesto que la fecha de un documento o contrato comercial puede ser probada
por cualquier medio y especialmente por los libros de comercio.

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Pluralidad de Ejemplares:
Vélez, estableció en el Art. 1021 C.C., que los actos que contengan convenciones perfectamente bilaterales, deben
ser redactadas en tantos ejemplares como partes haya con un interés distinto. El Código de Comercio no exige la
pluralidad de ejemplares para la validez de los contratos comerciales perfectamente bilaterales. Se debe considerar
valido, aquel que se ha hecho en un solo ejemplar.

NULIDAD
Es el vicio que afecta al contrato y que en caso de declararse nulo el contrato retrotrae todos sus efectos al momento
anterior. Si se declara nula una cláusula, el contrato sigue siendo valido y solamente es nula esa cláusula.
TIPOS
Nulos: Son aquellos en los cuales la nulidad es manifiesta o patente.
Anulables: El vicio esta latente y por ello requiere de una investigación. No surge del contrato en forma manifiesta
el vicio.
Según el interés protegido:
Nulidad Absoluta: En este caso prima el orden público. Son incorfirmables y deben ser declaradas de oficio.
Nulidad Relativa: En este caso prima el interés particular. Pueden ser confirmadas.

CONVERSIÓN
Hay supuestos en los cuales puede ser que el contrato no sea nulo pero que adolezca de un vicio que permite
convertir al contrato en otro con efectos diferentes. Es lo que se llama conversión de un contrato.
La conversión puede ser:
a) Sustancial o propia: El Art. 1185 C.C. “Los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública, fuesen
hechos por instrumento particular firmado por las partes, o que fuesen hechos por instrumento particular en que las
partes se obligasen a reducirlo a escritura pública, no quedan concluidos como tales, mientras la escritura pública no
se halle firmada; pero quedaran concluidos como contratos en que las partes se han obligado a hacer escritura
pública”. En el Código de Comercio no hay conversión sustancial porque rige la libertad de forma, dado esta
conversión se da en los casos en los cuales se obliga a cumplir una forma y ante el no cumplimiento, el contrato se
convierte por el que se hizo.
b) Formal o impropia: Se da cuando las partes debiendo adoptar determinada forma y no cumpliendo con ella, el
contrato es válido cuando se han cumplido las formas legales menos rigurosas. Por ejemplo Art. 1790 “Si alguno
prometiese bienes gratuitamente, con la condición de no producir efecto la promesa sino después de su
fallecimiento, tal declaración de voluntad será nula como contrato, y valdrá sólo como testamento, si está hecha con
las formalidades de estos actos jurídicos”.

RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS: ART. 216


La ley 16.478 sustituyó el texto del Art. 216, por el siguiente:
“En los contratos con prestaciones reciprocas se entiende implícita la facultad de resolver las obligaciones
emergentes de ellos en caso de que uno de los contratantes no cumpliera su compromiso. Más en los contratos en
que se hubiese cumplido parte de las prestaciones, las que se hayan cumplido quedarán firmes y producirán, en
cuanto a ellas, los efectos correspondientes.
No ejecutada la prestación, el acreedor podrá requerir al incumplidor el cumplimiento de su obligación en un plazo
no inferior a 15 días, salvo que los usos o un pacto expreso establecieran uno menor, con los daños y perjuicios
derivados de la demora; transcurrido el plazo sin que la prestación, haya sido cumplida, quedarán resueltas, sin mas,
las obligaciones emergentes del contrato con derecho para el acreedor al resarcimiento de los daños y perjuicios.
Las partes podrán pactar expresamente que la resolución se produzca en caso de que alguna obligación no sea
cumplida con las modalidades convenidas; en este supuesto la resolución se producirá de pleno derecho y surtirá
efectos desde que la parte interesada comunique a la incumplidora, en forma fehaciente, su voluntad de resolver.
La parte que haya cumplido podrá optar por exigir a la incumplidora la ejecución de sus obligaciones con daños y
perjuicios. La resolución podrá pedirse aunque se hubiese demandado el cumplimiento del contrato; pero no podrá
solicitarse el cumplimiento cuando se hubiese demandado por resolución.”

Modalidades modernas de contratación mercantil


Contratación en Maza o en Serie: el contrato esta predeterminado.
Son para grandes empresas a las que les resulta imposible realizar contratos singulares con cada uno de los clientes.
El cliente se limita a aceptar o no.
Contrato en Serie: determina un contenido uniforme de toda una serie más o menos numerosa de contratos
individuales.
el contrato en serie es considerado como una subespecie del contrato normativo, pero en tanto que este ultimo
suministra el esquema regulador al que habrán de sujetarse las partes, el contrato en serie es ya el mismo esquema
concreto del contrato, de manera que las partes no tienen que agregar nada mas que su firma. El contrato en serie
determina un contenido uniforme de toda una serie mas o menos numerosa de contratos individuales.
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BOLILLA 5
Contrato de Compra-Venta comercial:
Concepto:

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Art. 450 C.Com.: “Contrato por el cual una persona (vendedor), sea o no propietaria o poseedora de la cosa, se
obliga a entregarla o a hacerla adquirir en propiedad a otra persona (comprador) que se obliga por su parte a pagar
un precio convenido, y la compra para revenderla o alquilar su uso”.

Diferencias con la compraventa civil.


Compraventa mercantil Art 450 C.Com Compraventa civil Art 1323 CC
Recae sobre cosas muebles Recae sobre bienes muebles o inmuebles.
Reconoce siempre un antecedente y un consecuente Esos 2 elementos no son necesarios puesto que se compra
necesario sin intención de vender, sino de consumir y si se vende no
es con la idea de obtener un lucro.
Son validas en la compraventa mercantil, la venta de En lo civil la cosa ajena no puede venderse.
cosa ajena y la promesa de cosa ajena
Las prescripción de las acciones del precio del contrato La prescripción es de 1 año.
mercantil es de 2 años
Los plazos para reclamar los vicios redhibitorios en la El plazo para reclamar vicios redhibitorios es de 3 meses.
compraventa mercantil son de 6 meses desde que se
hubiera entregado la cosa vendida.
El plazo de entrega de la cosa a falta de estipulación es El plazo en los contratos civiles es cuando lo exige el
de 24 hs siguientes al contrato. comprador.
La fecha de pago del precio en el contrato mercantil es La fecha de pago es cuando se entrega la cosa.
a falta de estipulación de 10 días.

Elementos especifico:
 elementos comunes.
- Capacidad: la del vendedor capacidad de disponer de sus bienes, la del comprador, capacidad para obligarse.
- Consentimiento: que el comprador quiera adquirir la propiedad de la cosa y que el vendedor quiera
transmitírsela y recibir por ella un precio convenido.
 Elementos específicos:
- La cosa: la compra venta mercantil puede recaer sobre cualquier cosa que tenga valor, la excepción es la de las
cosas que la ley prohíbe en razón de la persona que intervenga o de la misma cosa.
Solo pueden comprender las cosas muebles, deben ser determinadas o determinables. No es necesario que la cosa
exista al momento de perfeccionarse el contrato, puede tratarse de una cosa futura.
Art 451 solo se considera mercantil la compra venta de cosas muebles, para revender por mayor o menor, bien sea
en la misma forma en que se compraron o en otra diferente, o para alquilar su uso, comprendiéndose la moneda
metálica, títulos de fondos públicos y acciones de compañías y papeles de créditos comerciales.
- el precio:
1) Cierto y en dinero.
2) Determinado por las partes.
3) Si hubo varios precios, prevalece el de término medio.
En principio el precio es el que se haya pactado en el contrato. Si no se hubiera pactado un precio, se debe estar a
los aprecios de plaza y dice el Código que si hubiera varios precios de plaza hay que establecer el promedio entre
ellos y eventualmente puede dejarse librado al arbitrio de un 3º. Si este 3º no pudiere o no quisiere fijar el precio el
contrato quedara sin efecto salvo pacto en contrario.
El principio general dice que el pago del precio es contra entrega de la cosa. Pero cuando se entrega la cosa y no se
reclama el precio, esto implica la concesión de un plazo de 10 días para abonarlo y de no hacerlo se produce la
mora, la cual es automática. Salvo que se haya pactado la venta a plazo.
- el objeto: es la transferencia de la propiedad que se opera por la tradición, hay tradición cuando una de las
partes entrega voluntariamente una cosa y la otra la recibe.

Evicción
Entre las obligaciones del vendedor se encuentra la de responder al comprador por la evicción de la cosa comprada.
Concepto: (Art. 2091 C.C.)
“Habrá evicción, en virtud de sentencia y por causa anterior o contemporánea a la adquisición, si el adquirente por
titulo oneroso fue privado en todo o en parte del derecho que adquirió, o sufriere una turbación de derecho en la
propiedad, goce o posesión de la cosa”.
Requisitos: (para que funcione la garantía de evicción)
1) Que se trate de una turbación de derecho.
2) Que la turbación tenga una causa anterior o contemporánea a la adquisición (si es posterior a la venta, no se
puede invocar la garantía).
Alcance:
La acción por evicción la ejerce el adquirente contra el enajenante.
Funciona de pleno derecho en todos los contratos traslativos a titulo oneroso.
Procede por hechos de terceros y también por hechos del enajenante.
Efectos:
Defensa en Juicio: se cita al juicio al enajenante para que defienda judicialmente la legitimidad del titulo y de la
transferencia. La citación puede pedirla el adquirente o el tercero que inicio el juicio. La falta de citación al
enajenante, hace cesar su responsabilidad.

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Indemnización de los Perjuicios: si el tercero vence en le juicio, el enajenante debe indemnizar al adquirente por
daños y perjuicios.
Cese de la Responsabilidad por Evicción:
1) Conocimiento previo de la evicción por el adquirente.
2) Falta de citación del enajenante, o hecha fuera de termino.
3) Allanamiento a la demanda por el adquirente.
4) Omisión de defensas por el adquirente, o no apelar la sentencia de primera instancia.
5) Someterse a árbitros de la cuestión sin consentimiento del enajenante.
Modificaciones de Común Acuerdo: las disposiciones sobre evicción no son de orden publico, por lo tanto, las
partes pueden aumentar, disminuir o excluir la responsabilidad del enajenante.
Exclusión:
Es nula, si el enajenante actuó de mala fe.
Solo exime de pagar daños y perjuicios, no exime de devolver el precio, salvo que:
- Se pacte expresamente que no debe hacerlo.
- La transmisión haya sido a riesgo del adquirente, pues habría un contrato aleatorio.

Vicios Redhibitorios: son los defectos ocultos de la cosa, existentes al momento de la adquisición, que lo hacen
impropio para su destino, y que de haberlos conocido el adquirente, no habría querido la cosa o hubiera dado menos
por ella.
Requisitos:
Que el vicio sea Grave: que haga a la cosa impropia para su destino.
Que el vicio sea Oculto: cuando el vicio no es oculto, vicio aparente, el enajenante no esta obligado a responder.
Que el vicio sea Anterior a la Venta.
Efectos: la existencia de un vicio oculto en la cosa, hace nacer para el adquirente dos acciones:
Acción Redhibitoria: su fin es dejar sin efecto el contrato, devolviéndose las partes lo que han recibido. El
vendedor devuelve el precio más los intereses y los gastos, y si es de mala fe además paga los daños y perjuicios. El
comprador devuelve la cosa con los frutos que ella haya producido.
Acción Estimatoria o Quanti Minoris: su fin es obtener una disminución o rebaja del precio, en compensación
por la desvalorización que sufre la cosa a raíz del vicio.
Prescripción de Ambas Acciones: para el C.C. 3 meses y para el C.C. 6 meses, desde la entrega de la cosa.
Opciones:
A) Si el defecto es grave: el adquirente puede optar entre ejercer la acción redhibitoria o la quanti minoris.
Iniciada una no puede pedir la otra, son excluyentes una de otra.
B) Si el defecto no es grave: solo puede iniciar la acción quanti minoris.
Cese de la Garantía: el enajenante no debe la garantía si:
El comprador conocía el vicio, o debía conocerlo por su profesión u oficio.
El adquirente ha renunciado a ella, salvo que exista dolo del enajenante.
La cosa fue adquirida en remate o adjudicación judicial.
Modificación de la Garantía: las partes pueden restringir, renunciar o ampliar su responsabilidad por los vicios
redhibitorios, igual que la responsabilidad por la evicción, siempre que no haya dolo en el enajenante.

Tradición simbólica:
Sirve para completar el carácter consensual del contrato de compraventa. No hace al perfeccionamiento del mismo
sino a la ejecución del contrato.
Esencialmente se opera a la tradición, cuando el vendedor pone al comprador en la posibilidad de disponer como
daño de la cosa vendida.
La tradición puede ser.
- real: cuando se esta en posesión material de la cosa.
- Simbólica: cuando no se esta en posesión material de la cosa, pero se puede disponer jurídicamente de ella.
El Art 463 enumera los supuestos de tradición simbólica:
Artículo 463.- Se considera tradición simbólica, salvo la prueba contraria en los casos de error, fraude o dolo:
1. La entrega de las llaves del almacén, tienda o caja en que se hallare la mercancía u objeto vendido;
2. El hecho de poner el comprador su marca en los efectos comprados en presencia del vendedor o con su
consentimiento;
3. La entrega o recibo de la factura sin oposición inmediata del comprador;
4. La cláusula: por cuenta, puesta en el conocimiento o carta de porte, no siendo reclamada por el comprador dentro
de veinticuatro horas, o por el segundo correo;
5. La declaración o asiento en el libro o despacho de las oficinas públicas a favor del comprador, de acuerdo de
ambas partes.

Cosas incluidas y compraventas excluidas.


Artículo 451.- Sólo se considera mercantil la compra-venta de cosas muebles, para revenderlas por mayor o menor,
bien sea en la misma forma que se compraron o en otra diferente, o para alquilar su uso, comprendiéndose la
moneda metálica, títulos de fondos públicos, acciones de compañías y papeles de crédito comerciales.

Artículo 452.- No se consideran mercantiles:


1. Las compras de bienes raíces y muebles accesorios. Sin embargo, serán comerciales las compras de cosas
accesorias al comercio, para prepararlo o facilitarlo, aunque sean accesorias a un bien raíz;
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2. Los de objetos destinados al consumo del comprador, o de la persona por cuyo encargo se haga la adquisición:
3. Las ventas que hacen los labradores y hacendados de los frutos de sus cosechas y ganados;
4. Las que hacen los propietarios y cualquier clase de persona, de los frutos y efectos que perciban por razón de
renta, donación, salario, emolumento u otro cualquier título remuneratorio o gratuito;
5. La reventa que hace cualquiera persona del resto de los acopios que hizo para su consumo particular. Sin
embargo, si fuere mayor cantidad la que vende que la que hubiese consumido, se presume que obró en la compra
con ánimo de vender y se reputan mercantiles la compra y la venta

Venta de Cosa Ajena:


A diferencia de lo que dispone el artículo 1329 C.C., el Código de Comercio establece que la compra-venta de cosa
ajena es valida (Art. 453 C.Co.).
Por lo demás, el Art. 1330 C.C., permite la consolidación de la venta de cosa ajena, cuando el propietario la ratifica
o cuando el vendedor resulta ulteriormente sucesor universal o singular del propietario de la cosa vendida.
Si el vendedor no entrega la cosa ajena que vendió, o habiéndose entregado, el comprador es privado de ella por la
acción del propietario, debe indemnizar al comprador por los daños y perjuicios que le cause el incumplimiento del
contrato (Art. 453, Primer Párrafo, C.Co. Garantía de Evicción).
Promesa de venta de cosa ajena
A diferencia del anterior ambas partes aquí saben que la cosa es ajena, acá lo que simplemente realizan es una
obligación por parte del vendedor de adquirir la cosa de un tercero para luego dársela al comprador y formalizar la
venta.

Precio:
4) Cierto y en dinero.
5) Determinado por las partes.
6) Si hubo varios precios, prevalece el de término medio.
En principio el precio es el que se haya pactado en el contrato. Si no se hubiera pactado un precio, se debe estar a
los aprecios de plaza y dice el Código que si hubiera varios precios de plaza hay que establecer el promedio entre
ellos y eventualmente puede dejarse librado al arbitrio de un 3º. Si este 3º no pudiere o no quisiere fijar el precio el
contrato quedara sin efecto salvo pacto en contrario.
El principio general dice que el pago del precio es contra entrega de la cosa. Pero cuando se entrega la cosa y no se
reclama el precio, esto implica la concesión de un plazo de 10 días para abonarlo y de no hacerlo se produce la
mora, la cual es automática. Salvo que se haya pactado la venta a plazo.

SEÑA, SEÑAL O ARRAS:


Cuando es confirmatoria: Sirve para asegurar el cumplimiento del contrato, por lo que ninguna de las partes se
puede arrepentir. Lo que se entrega como seña debe ser de la misma especie con que se va a abonar el precio,
entonces por lo general se entrega dinero.
Cuando es penitencial: Se puede entregar cosas de la misma o diferente especie. Esta hace a las veces de
indemnización tarifada, permite a quien la entregó el arrepentimiento perdiéndola y a quien la recibió, también le
permite arrepentirse pero debe entregar otro tanto.
En materia comercial se tiene a la seña como confirmatoria en principio, salvo pacto en contrario.

Compra-Venta a Distancia:
“Se da cuando las mercaderías vendidas deben ser remitidas a plaza distinta de aquella en la que se encuentran”.
El vendedor se obliga a remitirlas o transportarlas hasta un lugar determinado.
Cuando comprador y vendedor están ubicados en diferentes países, si no hay una relación comercial previa entre las
partes, ambos pueden verse perjudicados.
Por ello el comercio internacional ha tratado de idear soluciones:
Convención de las Naciones Unidas (Viena 1980): Establece pautas que deben ser respetadas por las partes que
quieran llevar a cabo una compra-venta internacional. Estas normas tienden a uniformar la interpretación de las
cláusulas que delimitan la responsabilidad de cada una de las partes en lo relativo a las mercaderías, flete y seguro.
Datan de 1936 y las últimas son de 1990.
Cláusulas Usuales:
Cláusula Ex Warrants (Lugar de Entrega): este lugar de entrega es la fábrica del vendedor, que es responsable de
los riesgos de las mercaderías hasta que las pone a disposición del comprador, desde ese momento los riesgos pasan
al comprador, y los gastos de importación, exportación, flete y seguro son a cargo del comprador. Esta cláusula es la
que menos responsabilidad implica para el vendedor.
Cláusula FAS (Puerto de Embarque): el vendedor debe entregar las mercaderías al costado del buque, y solo
corre con los gastos hasta el momento de ser elevadas al buque. La responsabilidad del vendedor continua hasta
tanto la mercadería se encuentre al costado del buque o avión, esto implica que el flete interno en el país de
exportación es a cargo del vendedor. Los gastos aduaneros de exportación e importación, el flete marítimo o aéreo,
el seguro son a cargo del comprador.
Cláusula FOB (Libre a Bordo): el vendedor es responsable hasta que las mercaderías están arriba del buque o
avión. Los gastos aduaneros de exportación e importación, el flete marítimo o aéreo, el seguro son a cargo del
comprador. Es la cláusula más común, porque el comprador se libera de realizar los trámites en el país de origen de
la mercadería, del cual no conoce las normas.

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Cláusula CIR (Puerto de Destino): costo, seguro y flete en el puerto de destino. El vendedor se hace cargo del
flete interno, los gastos de exportación, el seguro y el flete hasta que la mercadería llegue al puerto de destino. El
comprador sólo debe hacerse cargo de los gastos de importación y el flete interno en el país de destino.
Cláusula CPT: el vendedor se hace cargo de todos los gastos y toda la responsabilidad hasta que las mercaderías
llegan donde se debe entregar. Todos los gastos son a cargo del vendedor. En todas las cláusulas pesa sobre el
vendedor la obligación de entregar los documentos correspondientes.
Cláusula FCA (Lugar de Entrega) El vendedor responde hasta que las mercaderías estén en el medio de
transporte. De ahí en adelante la responsabilidad y los gastos pesan sobre el comprador.
Cláusula CFR: (Costo y Flete en Lugar de Destino) El vendedor se hace cargo del flete interno, de los gastos de
exportación y del flete hasta el puerto de destino. Pesan sobre el comprador el seguro, los gastos de importación y el
flete interno en el país de destino.
Cláusula Pago Contra Documentos: Cuando el vendedor despacha las mercaderías, tiene en su poder el
conocimiento de embarque (envío marítimo) o la guía aérea (envío aéreo). Esta documentación se la remite al
comprador y éste paga al recibirla. Esta cláusula no libera al comprador de un eventual perjuicio, sólo sabe que la
mercadería fue despachada.

Crédito Documentario: Mejorando la cláusula contra documentos y para solucionar el inconveniente aparece la
figura del crédito documentario, en el cual intervienen dos bancos, uno por cada parte y en la plaza de cada parte.
La figura del banco hace que el riesgo disminuya, porque las partes están más confiadas en el negocio. En el crédito
documentario se paga cuando llega la mercadería.
En el comercio internacional existe una Cámara de Comercio Internacional cuyo objetivo es unificar normas
relativas a la compraventa internacional. El sentido es que las partes estando en diferentes países, según la cláusula
saben en que condiciones se realiza la compraventa. Estas cláusulas se agrupan bajo el nombre de INCOTERMS.
La última regulación data de 1990. En todas las cláusulas queda delimitada la responsabilidad del comprador y del
vendedor, quien debe abonar los impuestos aduaneros, el flete y el seguro.

Mandato: concepto, régimen legal


El mandato comercial tiene una doble regulación, en materia civil y en comercial.
CC.: es el contrato por el cual el mandante le otorga al mandatario el poder que este acepta para realizar en su
nombre un acto jurídico o una serie de actos jurídicos.
El Art. 221 del C.Com. Menciona al mandato comercial: “Es un contrato por el cual una persona se obliga a
administrar uno o varios negocios lícitos de comercio, que otra le encomienda”. El mandatario actúa en nombre y
por cuenta ajena. El mandato va a ser comercial cuando los actos que se realicen sean actos de comercio.
Diferencia entre el Mandato Civil y el Mandato Comercial:
En lo comercial el mandato se presume oneroso (quien pretenda la gratuidad, carga con la prueba). En lo civil puede
ser oneroso. En lo comercial el objeto son actos de comercio. En lo civil el objeto son actos jurídicos.
Caracteres:
- Bilateral.
- Oneroso.
- Consensual.
- Conmutativo.
- Nominado.
- Típico (regulado en el código de comercio).
- No Formal.
- De Tracto Sucesivo.
El mandato es comercial, cuando el mandante encarga al mandatario la realización de uno o varios actos de
comercio. Esto significa que el carácter civil o comercial del mandato depende de la naturaleza civil o comercial de
los actos encomendados.
El mandato puede ser general (comprende todos los negocios del mandante) o especial (comprende uno o ciertos
negocios determinados)

Comisión: (Art. 222 C.Com.)


“Contrato por el cual una parte llamada comitente encarga a otra llamada comisionista la realización de actos de
comercio determinado, pero actuando el comisionista a nombre propio.
Deben ser actos determinados, esto lo diferencia del mandato que puede ser general o especial, la comisión siempre
es especial.
El comisionista actúa a nombre propio pero por cuenta ajena. Es decir, que quien contrata con el tercero es el
comisionista. El comitente no tiene acción contra el tercero, ni este contra el comitente.
Caracteres:
- Bilateral.
- Oneroso.
- Consensual.
- Conmutativo.
- Nominado.
- Típico.
- No Formal.
- De Tracto Sucesivo.

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Diferencia Entre:
Si bien en ambos casos se actúa por cuenta o en interés de otro (mandante o comitente), la diferencia radica en que:
Comisión: el comisionista actúa en nombre propio, la relación queda establecida entre los terceros y el mandante.
Mandato: el mandatario al tratar con terceros, actúa en nombre del mandante, la relación queda establecida entre
los terceros y el mandante.
Entre el mandato y la comisión hay una relación de genero a especie (el mandato es el genero y la comisión una
especie de mandato). Por ello parte de la doctrina sostiene que la comisión seria un mandato sin representación.
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BOLILLA 6
1) Transporte: Concepto.
“el contrato de transporte, es aquel por el cual el transportador se obliga a trasladar de un lugar a otro,
personas o cosas que se le ha entregado para tal fin, mediante el pago de un precio convenido y en el segundo
caso, entregándolas en el destino a quien vayan dirigidas, asumiendo los riesgos inherentes a tal actividad.”

- El contrato de transporte es siempre comercial, no hay contrato de transporte civil, por eso se habla de contrato de
transporte sin ningún calificativo.

Caracteres:
- Bilateral.
- Oneroso.
- No Formal.
- Consensual.
- Típico.
- Conmutativo.
- De Tracto Sucesivo.
- Nominado.
- Comercial.

Comercialidad
Es comercial el transporte cuando es realizado en forma de empresa, no cuando es oneroso. Aun el transporte
interesado aunque no sea a titulo oneroso va a ser comercial si es realizado en forma de empresa, Ej. El policía que
sube al colectivo y no paga boleto.
Se ha planteado la cuestión de saber si el contrato de transporte es solo comercial desde el punto de vista legal o
también racional. Se dice que es comercial:
- desde el punto de vista legal, por las disposiciones ya citadas (Art 8 Inc. 5, Art 87 Inc. 5, Art 162 en adelante)
- desde el punto de vista racional por que tiene 2 requisitos fundamentales que son: la intermediación y el lucro.
Como requisitos esenciales para que el transporte sea considerado comercial, se puede mencionar al desplazamiento
y conducción, si faltan algunos de estos elementos no se considera al transporte comercial.

Ámbito de regulación
Este contrato no esta legislado en el cod.com junto con otros contratos. Lo menciona el Art 8 Inc. 5 al hablar de
empresa de transporte por agua, por tierra, de personas y cosas… también el Art 87 Inc. 5 al enumerar los auxiliares
del comercio cuando dice los acarreadores, porteadores o empresarios de transporte y además esta tratado en detalle
a partir del Art 162 bajo el titulo de los acarreadores, porteadores o empresarios de transporte.
Pese a que esta legislado entre los auxiliares del comercio, se refiere al contrato de transporte. Estas disposiones no
son las únicas relativas al contrato de transporte terrestre, sino que están contempladas por disposiciones de carácter
nacional, provincial o comunal, como la ley 2.873 de ferrocarriles y su decreto complementario y la ley 12.346 que
crea la comisión nacional de coordinación de transporte y que rige el transporte terrestre por carretera. A su vez
estas disposiciones de carácter nacional se complementan con las leyes de cada provincia.

Elementos: Para el caso del transporte de cosas:

Elementos subjetivos: Transportador y cargador.


El destinatario es un tercero en el contrato, que celebran el cargador y transportador. Pasa a ser parte cuando
recibe las cosas.
El contrato de transporte se celebra pura y exclusivamente entre dos partes: el que entrega la mercadería que
es el cargador y el que la conduce que es el acarreador, porteador o transportador.
El cargador entrega la mercadería al transportador para que este a su vez la entregue a la persona que esta
dirigida, que es el destinatario. Pero este no es parte del contrafoque se formaliza entre el cargador y porteador, sino
que se hace parte cuando se presenta a retirar la mercadería, en ese momento deja de ser parte el cargador ocupando
su lugar el destinatario.
Puede suceder que el cargador y el destinatario sean la misma persona, en este caso, el contrato se formaliza
entre cargador y transportador.
Puede aparecer una cuarta persona que es el comisionista de transporte, se da el caso de que el cargador
encargue a una persona que entregue la mercadería al transportador. Es un intermediario entre el cargador y el

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transportador, a su vez, puede suceder que haya un intermediario en el lugar de destino, entre el transportador y
destinatario.

Elementos objetivos:
- La cosa que se entrega, el objeto, cosas muebles o personas, desplazamiento y conducción incluso ajena, no
siendo necesario ser dueño quien las entrega para su traslado. Además debe ser una cosa, que independientemente
que este o no en el comercio, pueda ser desplazada.
- Precio o porte que se paga, que debe ser: razonable, justo, de un servicio regular y continuado.
Riesgo inherente que asume.

Flete: cuando se trata de transporte de cosas, el precio convenido se denomina FLETE y es fijado de común
acuerdo entre las partes. Cuando se trata de transporte de personas, se llama PASAJE. Si el precio es fijado por el
Estado, se denomina TARIFA. El precio incluye el desplazamiento y las prestaciones accesorias que haya asumido
el transportista. Puede convenirse que el precio se pague en el momento de la conclusión del contrato o al llegar a
destino.

En el caso de transporte de personas:


 Persona transportada;
 Pasaje o boleto;

Elementos comunes a ambos:


El riesgo;
La conducción;
El desplazamiento.

Forma y prueba
Respecto de la forma, es un contrato no formal que se puede perfeccional verbalmente. No obstante este carácter
generalmente se celebra por escrito en un instrumento privado, dando lugar a los siguientes documentos:
a) carta de porte (para el transporte terrestre de carga)
b) guía (para el transporte de encomienda)
c) pasaje o boleto (para el transporte de personas)
d) conocimiento (para el transporte de cargas por agua o aire)
Cuando para el transporte terrestre, se recurre a la carta de porte se cuenta con un documento que facilita la prueba
y que, además, se constituye con el titulo legal del contrato, contra el cual puede argüirse de falsedad o error.
Por otra parte la validez del contrato es independiente de la existencia de la carta de porte. Puede probarse por
cualquier medio de prueba (incluso lo establecido en el Art 218 del c.com) particularmente por los libros de
comercio y aquellos declarados obligatorios por las reglamentaciones, con la limitación que surge del Art 167 2ª
parte.

2) La Carta de Porte: enunciaciones.


Es el instrumento legal del contrato de transporte de mercaderías. Cuando el transporte de mercaderías es marítimo,
este instrumento legal se denomina conocimiento de embarque. Si bien no es esencial para la existencia del contrato
tiene un gran valor probatorio.
Artículo 165.- Tanto el cargador como el acarreador, pueden exigirse mutuamente una carta de porte, datada y
firmada, que contendrá:
1. Los nombres y domicilios del dueño de los efectos, o cargador, el del acarreador o comisionista de transportes, el
de la persona a quien o a cuya orden se han de entregar los efectos, si la carta no fuese al portador, y el lugar donde
debe hacerse la entrega;
2. La designación de los efectos, su calidad genérica, peso, medida o número de los bultos, sus marcas o signos
exteriores, clase, y si estuvieran embalados, la calidad del embalaje;
3. El flete convenido, y si está o no pagado;
4. El plazo dentro del cual deba verificarse la entrega;
5. Todas las demás circunstancias que hayan entrado en el convenio.

FUNCIONES DE LA CARTA DE PORTE: Circulación


Es un papel de comercio, (Circulación) puede ser nominativa, a la orden o al portador (Art. 166), respecto
de la circulación, a los efectos de proveer su posible circulación, esto es, la transferencia de la carta de porte y con
ella la titularidad formal del derecho, la ley posibilita que sea concebida a la orden, al portador o nominativa.
En el supuesto de que la carta de porte sea concebida a la orden, bastara el simple endoso del cargador para
trasferir la titularidad de las mercaderías, en el supuesto de que sea concebida al portador, bastara la simple
tradición para producir igual efecto.
En el supuesto de que fuese concebida en forma nominativa, no será posible transmitir la mercadería por las
dos vías anteriormente mencionadas, (endoso o tradición), sino que será necesario recurrir a la “cesión de derechos”
regulada en el Código Civil.
Entre lo dispuesto por los artículos 167 (titulo legal del contrato), y el 167, (…., a la orden o al portador),
configuran a la carta de porte como un titulo circulatorio o “titulo de crédito” invistiendo al portador (legitimo
tenedor) como el legitimado para disponer de las mercaderías, es decir, que asume la calidad formal de propietario.

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Es el titulo legal del contrato, es un elemento probatorio, todo lo que las partes se reclamen en virtud del
contrato, lo van a dirimir en base a la carta de porte, ya sea la obligación de transportar y entregar, como así también
la obligación de pagar el fleta.

Es el titulo representativo de las mercaderías, ello significa que la carta de porte permite la transmisión de la
mercadería. Así, si el destinatario negocio la mercadería con otra empresa, dicha empresa será la dueña de la
mercadería (tradición simbólica de la mercadería). Se evita el desplazamiento innecesario de la mercadería y el
negocio se realiza igualmente, abaratando costos y ganando tiempo.
- No pueden oponerse al tercero portador de buena fe, enunciaciones contenidas en la carta de porte.

Carta de Porte: Prueba:


El articulo 167 del Código de Comercio establece: “La carta de porte es el titulo legal del contrato entre el
cargador y el acarreador, y por su contenido se decidirán todas las contestaciones que ocurran con motivo del
transporte de los efectos, sin admitirse mas excepciones en contrario que la falsedad o error involuntario en su
redacción”.
Si no hubiere carta de porte, o ella fuere atacada por alguna de las causas mencionadas en el párrafo anterior,
se estará al resultado de las pruebas que presente cada parte en apoyo de sus respectivas pretensiones, pero el
cargador tendrá que probar ante todo, la entrega de los efectos al porteador, en caso de que este lo negare.
Solo podrá probarse el valor, según la apariencia exterior de los efectos.”

Transporte de Cosas:
Es el contrato por el cual una parte, denominada cargador, entrega mercaderías o efectos a otra parte, denominada
porteador, el cual por un precio se obliga a trasladar las mercaderías al lugar convenido y a hacer entrega de las
mismas al destinatario.

Obligaciones de las partes:


Hay que considerar tres etapas:
 Primer etapa: en la formación del contrato;
 Segunda etapa: en la ejecución del transporte;
 Tercera etapa: en el lugar de entrega de la carga;

En la formación del contrato:


El cargador:
 Tiene la obligación de llevarla carga al lugar de la empresa porteadora, que esta indique como recepción de la
carga en los días hábiles y dentro de los horarios establecidos;
 Hasta la entrega de la carga al porteador, el cargador es responsable de su custodia y los riesgos corren por su
exclusiva cuenta.
 Pagar el flete y gastos a su cargo sino se convino que serán asumidos por el destinatario.
El porteador:
 Recibir todas las cosas que se le entreguen para el transporte, pudiendo rechazar solamente aquellas que no
reúnen las condiciones exigidos por leyes y reglamentos.
 Custodiar los efectos que le fueron entregados para el transporte;
 Entregar al cargador la carta de porte, (si lo solicita)

Durante la ejecución del contrato:


El cargador:
1) Indemnizar al transportador por los daños ocasionados a los vehículo o instalaciones por obra de la carga
misma, no obstante el buen aspecto exterior del embalaje;
2) Reintegrar al portador los gastos efectuados por este para la buena conservación de la carga;
3) Si existe culpa concurrente, la responsabilidad se distribuye en proporción a la culpa que se atribuya.
El portador:
1) Recibidos los efectos por el cargador, debe custodiarlos, asumiendo la responsabilidad por daños y
pérdidas, excepto caso fortuito o fuerza mayor. Este compromiso persiste hasta la entrega al destinatario.
2) Efectuar el traslado en el plazo determinado por la convención, la ley o los reglamentos.
3) Efectuar los traslados por el camino convenido. La falta de mención de ruta autoriza al porteador a
elegirla el, debiendo tomar la mas segura y habitual.
El articulo 191 del Codito de Comercio establece: “el cargador o el legitimo tenedor de la carta de porte, puede
variar la consignación de los efectos, y el conductor o comisionista de transporte esta obligado a cumplir la nueva
orden, si la recibiera antes de hecha o exigida la entrega en el lugar estipulado, teniendo derecho en tal caso de
exigir la devolución de la primera guía y la redacción de otra nueva. Sin embargo, si la variación de destino de la
carga, exigiese variación de camino, o que se pase mas adelante del punto designado para la entrega en la carta de
porte, se fijara de común acuerdo el nuevo porte o flete. Si no se acordaren, cumple el porteador con verificar la
entrega en el lugar designado en el primer contrato”.

En el lugar de entrega de la cosa:


El destinatario:
1) Debe averiguar si la cosa a llegado a destino.

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2) Presentarse en el local del transportador e en la estación, en la fecha en que se pone la carga a su disposición,
a fin de retirarla.
3) Pagar el flete, si estuviese impago.
El porteador:
1) Si la carta de porte es nominativa, deberá dar aviso al destinatario de la llegada de la carga. Si es al portador o a
la orden, deberá consignar la fecha de llegada por un medio que haga pública esta circunstancia.
2) Deberá entregar la carga en el punto de destino, el cual debe mencionarse expresamente en la carta de porte,
3) Debe efectuar la entrega de la carga a la persona indicada, a cuyo efecto, deberá asegurarse que la entrega se
efectué al verdadero propietario o destinatario.(por ejemplo exigiendo el DNI del destinatario)
- No hallándose el consignatario en el domicilio indicado en la carta de porte o rehusándose a recibir los efectos, el
conductor reclamará el depósito judicial, a disposición del cargador o remitente, sin perjuicio del derecho del
tercero. (Art. 194)
Cláusulas de Eximición de Responsabilidad:
El porteador queda liberado totalmente de responsabilidad, no es responsable, salvo pacto en contrario que debe
constar en la carta de porte: Por vicio propio de las mercaderías o efectos. Por caso fortuito. Por fuerza mayor.
Cláusulas Limitadoras: La responsabilidad del porteador tiene límites:
a) Merma: hay mercaderías que por si solas disminuyen su peso o volumen, por lo que esta prefijada cual es la
merma.
b) Cuando se transporta dinero o cosas de valor y no se lo declara: entonces el porteador responderá acorde al
seguro que se estableció en la carta de porte y no por el valor de lo transportado.
Responsabilidad del Transportista de Cosas:
Retardo, deterioro, extravió de la carga.
Se exime por fuerza mayor, vicios de la cosa, hechos del cargador (hace mal la carga), hechos del destinatario.

Transporte de Personas:
Es el contrato por el cual una parte llamada empresa de transporte se obliga por un precio o pasaje a transportar
sana y salva a una persona, pasajero, hasta el lugar convenido y en el plazo estipulado.
Es un contrato consensual en el sentido que para que se perfeccione no es necesario que el pasajero adquiera su
pasaje, basta con que éste ascienda al medio de transporte para que quede perfeccionado, pero se requiere que lo
haga por los medios habituales.
El Art. 184 C.Com. Establece la medida de la responsabilidad de la empresa de transporte. Si bien se refiere a la
empresa de ferrocarriles, la jurisprudencia extendió este concepto a todo medio de transporte terrestre. La empresa
debe resarcir plenamente los daños y perjuicios ocasionados, es un resarcimiento pleno (lucro cesante, daño moral,
y pérdida de chance) no obstante cláusula en contrario.
El Código establece excepciones: culpa de la victima, la de un 3º por quien no debe responder o fuerza mayor.
Como esto genera una obligación de resultado, para liberarse el transportista debe invocar y probar esto.
Obligaciones de las Partes:
Transportista: recibir el precio del pasaje, organizarse para el servicio, cumplir con el horario e itinerario,
transportar y custodiar el equipaje y a las personas, transportar al pasajero sano y salvo.
Pasajero: pagar el pasaje, que se le brinde el servicio contratado, que se asegure su riesgo personal.
Cláusulas de Exoneración y Limitación:
El Art. 204 C.Com.: los reglamentos o estipulaciones de las empresas que hubieran ofrecido sus servicios al
publico, excluyendo o limitando las obligaciones y responsabilidades impuestas por este código serán nulas y sin
ningún efecto.
Una de las consignas del transporte de pasajeros, es llevarlos sanos y salvos al lugar de destino.
Responsabilidad del Transportista de Pasajeros:
Responsabilidad contractual. Es objetiva (por muerte o lesión del pasajero) solo se debe probar el daño sufrido y el
haber viajado. Queda eximido por fuerza mayor o caso fortuito, culpa de la victima o culpa de un tercero.

DEPÓSITO MERCANTIL: Concepto. Caracteres. Régimen legal.


Concepto: habrá deposito cuando una de las partes (depositario), guarde una cosa que la otra parte (depositante) le
confíe, restituyéndole la misma cosa en idénticas condiciones luego de transcurrido un plazo.
(Por ejemplo la empresa Norte SRL no tiene lugar donde dejar sus mercaderías, entonces contrato con un almacén
que queda cerca para poder dejar las mismas, que fueron transportadas desde Buenos Aires.)

Caracteres:
 Es Real: ya que no se juzgara concluido, sino con la entrega de la cosa. Antes de la entrega de la cosa no hay
contrato. La doctrina acepta la posibilidad de realizar una promesa de depósito, pero no se suele otorgar a la misma
fuerza vinculante que pueda permitir a uno de los contratantes exigir al otro la entrega de la cosa prometida en
depósito. Alguna doctrina entiende que se puede reclamar por parte de afectado, una indemnización deriva de de
los daños y perjuicios sufridos por el incumplimiento de la promesa efectuada.
 No formal: la validez del contrato de depósito no se encuentra sujeta a la observancia de ninguna forma,
rigiendo la autonomía de la voluntad.
 Bilateral: genera obligaciones para ambas partes. El depositario debe guardar, conservar y restituir el bien
dado en depósito y el depositante, pagar la comisión. En cambio el contrato de depósito civil es unilateral, ya que al
ser gratuito no genera obligación para el depositante.
 Oneroso
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 De ejecución continuada: El depositario tiene a su cargo el cuidadote los bienes recibidos en deposito, las
obligaciones generadas para este son de carácter permanente y se cumplen a lo largo de la ejecución del contrato,
teniendo así el carácter de continuado. Este contrato se hace en interés de depositante, que es el intensado en que la
casa se conserve y se guarde.
Nominado y típico: puesto que se encuentra regulado en el Código de Comercio.

Régimen legal.
El c.com lo legisla en 3 partes:
- libro I cap. I Art 8 Inc. 5 (empresa de deposito)
- libro II titulo IV cap III Art 123 a 131 (de los barraqueros y administradores de casas de depósitos)
- libro III titulo 8 Art 572 a 579 (del deposito comercial)

Según el articulo 572 “se considera comercial el deposito que se hace con un comerciante o por cuenta de
un comerciante, y que tiene por objeto o que nace de un acto de comercio”.
Aquí tenemos un cierto tinte subjetivo para determinar la comercialidad o no del contrato, porque exige que
para ser depósito comercial intervenga en el depósito un comerciante, pero no es únicamente lo que se le exige
porque también se exige que tenga por objeto o que nazca de un acto de comercio.
Entonces, hay un doble vínculo: subjetivo y objetivo. Este contrato y el mutuo son los únicos que exigen
estos requisitos.
El depositario puede exigir, por la guarda de la cosa depositada, una comisión estipulada en el contrato o
determinada en el uso de la plaza. Si ninguna comisión se hubiera estipulado, ni se hallase establecida por el uso d
la plaza, será determinada por arbitradores (principio general de que los actos de los comerciantes no se consideran
gratuitos). El depósito gratuito no se considera acto de comercio.
En lo que se refiere a la empresa de deposito, comprendida en el articulo 8 inc5, lo que otorga la
comercialidad a al actividad no es la participación de las personas intervinientes no la naturaleza de deposito, sino
la organización como empresa, sea su causa civil o comercial.

También encontramos regulado al deposito en las disposición de los artículos 123 y ss., que en el Titulo 4,
referido a los agentes auxiliares del comercio, en el Capitulo III, se refiere a los barraqueros y administradores de
casas de deposito.
Los barraqueros son los dueños de las barracas, las barracas son depósitos.
También tenemos disposiciones de la ley de Warrants y sus reformas.

WARRANTS:
El Warrants es el duplicado del certificado de depósito, antes, con la ley 928, era solo para almacenes fiscales,
luego se extendió, con la ley 9.643, a los almacenes que autorice el Poder Ejecutivo.
Cuando se realiza un deposito en alguno de los almacenes autorizados, se entrega un certificado de
deposito, que es el titulo de propiedad de la mercadería y acredita el deposito, es decir que la mercadería esta
depositada en un lugar determinado y que existe un contrato de deposito entre el depositante y el depositario.
Este certificado tiene un duplicado que se denomina Warrants, sobre el cual se puede constituir un derecho
real de prenda.
El propietario del producto almacenado puede endosar el warrant a una entidad financiera, cediendo los derechos
sobre la mercadería y, de esta forma, obtener capital de trabajo reduciendo sus necesidades financieras. Asimismo,
al endosar el certificado de depósito transfiere la tiularidad del bien al endosatario.
Esta operatoria determina pautas de seguridad jurídica y de manejo y conservación de los inventarios adecuados
para que productores puedan ceder el control de sus inventarios a terceros. Alternativamente, empresas
comercializadoras puedan adquirir estas mercaderías a los productores registrando la titularidad sobre el bien y
mantenerlo en el lugar de almacenamiento original hasta su entrega al mercado. Finalmente, las entidades
financieras pueden extender créditos sobre dichas mercaderías durante el período de almacenaje.

CLASES DE DEPÓSITO: Deposito regular o irregular.-


1) Regular: Cuando la cosa depositada fuera inmueble o mueble (como hablamos de derecho comercial, solo
muebles) no consumibles (aunque el depositante hubiera concedido al depositario el uso de ella). Cuando fuere
dinero o una cantidad de cosas consumibles (si el depositante las entrego al depositario en saco o caja cerrada con
llave, no habiéndole entregado esta, o fuere un bulto sellado o con algún signo que lo distinga). Cuando represente
un titulo de crédito, en dinero o en cantidad de cosas consumibles, si el depositante no hubiese autorizado al
depositario a la cobranza. Cuando representara el titulo de un derecho real o un crédito que no sea en dinero.
Lo que caracteriza al deposito regular es que el depositante deposita la cosa al depositario para que este
le devuelva exactamente la misma cosa, se esta trasfiriendo únicamente la tenencia de la cosa. Si la cosa que se
entrega es una cosa determinada o una cosa no autorizada a ser consumida, es decir, es no fungible, no se puede
sustituir una cosa por otra, el depósito será regular.

2) Irregular: Cuando la cosa depositada fuere dinero o una cantidad de cosas consumibles, si el depositante concede
al depositario el uso de ellas, o las entrega sin las precauciones citadas para el deposito regular aunque no se le
concediere tal uso o se lo prohibiere. Cuando representare crédito d dinero o cantidad de cosas consumibles, si el
depositante autorzo al depositario para su cobranza.

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Entonces, se trata de cosas fungibles o consumibles, es decir que se pueden reemplazar por otras de la
misma especie, calidad y cantidad.
Cuando se puede restituir otra cosa, pero de igual especie, calidad y cantidad, el deposito será irregular, ya que
si se puede restituir otra cosa de igual cantidad, especie y calidad, da lo mismo que se use o no la cosa, además aquí,
por las características antes mencionadas para este tipo de deposito, se entiende que lo que se transfiere ya no es
la tenencia de la cosa depositada lo que se transfiere “sino que lo que se transfiere es el dominio de la cosa.”

Contrato de Mutuo:
Mutuo Comercial: Art. 558 dispone: que será comercial cuando la cosa entregada es de uso o género comercial, y
se da entre comerciantes, o teniendo al menos el deudor esa calidad.

Caracteres:
- Real.
- No Formal.
- Nominado.
- Típico.
- Conmutativo
- De Ejecución Diferida.
- Unilateral.
- Oneroso.
El objeto del mutuo deben ser cosas consumibles o fungibles. Las cosas consumibles son aquellas que perecen con
su uso por lo cual el mutuario solo puede devolver otra de la misma especie y calidad. Si bien la mayoría de los
contratos de mutuo tiene por objeto al dinero, pueden tener como objeto cualquier otra cosa fungible (Ej. Recibo en
mutuo 2 bolsas de semillas, las uso y devuelvo otras 2 bolsas de la misma calidad)

INTERESES:
El interés es el precio que se paga por el uso de fondos prestables, en las obligaciones de dar sumas de
dinero no es mas que el precio del tiempo, correspondiente al periodo en el cual el acreedor se ha visto privado de
sus acreencia, pues, económicamente, el capital es un acto productivo de bienes de renta, y los intereses que el rinde
sirven para determinar el importe o estimación por su uso.

Clases de intereses:
Por su origen, pueden ser:
1) Convencionales: son fijados por acuerdo de partes en los contratos;
2) Legales: Son estipulados por la legislación;
3) Judiciales: Son fijados por el juez;

Por su finalidad, pueden ser:


1) Compensatorios: Este tipo de intereses tienen fuente convencional. Se paga este tipo de intereses para tratar de
suplir, compensar, al mutuante que se vio privado de utilizar el capital durante ese tiempo Son ajenos a toda idea de
responsabilidad.
2) Moratorios: su fuente es legal (o convencional, si las partes lo pactan). Son aquellos que se establecen en razón
de la mora del mutuario por los daños que esta ha causado al mutuante. Derivan del incumplimiento de la
obligación por parte del deudor.
3) Punitorios: Su origen es convencional. Estos intereses se establecen en el contrato para evitar el
incumplimiento, se imponen a una tasa elevadísima, entonces el mutuario va a querer restituir la cosa dada en
mutuo, porque sabe que sino además del moratorio le corre el punitorio (es un cláusula disuasiva. Tienen un efecto
sancionatorio adicional sobre el incumplimiento y se encuentran relacionada porcentual mente con el monto de la
obligación y la tasa aplicada a los intereses moratorios.
4) Sancionatorio: Su fuente es judicial. Estos intereses no tienen una vinculación directa con la obligación en si, ni
con la obligación incumplida. El fundamento para su aplicación tiene que ver con la inconducta dentro del juicio. Se
habla de malicia procesal, dilatamiento malicioso del pago de la obligación.

Anatocismo:
Consiste en el pago de intereses sobre los intereses, que en principio por el Art. 623 C.C. esta prohibido. En materia
comercial no se ve con disfavor el anatocismo.
El artículo 623 comienza diciendo que “No se deben intereses de los intereses...” pero establece dos excepciones
para esta prohibición genérica:
Cuando las partes lo hayan convenido en el contrato, aun cuando esa convención sea anterior a la mora del deudor.
Estando en mora, igualmente se puede convenir que los intereses devenguen intereses.
Cuando liquidada una deuda judicialmente con los intereses (o sea capital mas intereses) el juez ordenare pagarla y
el deudor fuere moroso en hacerlo, por lo que se le aplicaran intereses.
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UNIDAD 7: MODALIDADES DE LAS GARANTIAS COMERCIALES.

1) FINAZA COMERCIAL: Concepto. Caracteres. Comercialidad. Regulación Jurídica.


FIANZA:
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Concepto:
Habrá contrato de fianza, cuando una de las partes (fiador) se hubiera obligado accesoriamente por un tercero
(deudor) y el acreedor de ese tercero aceptase su obligación accesoria.

Comercialidad
El criterio para establecer la comercialidad de la finaza “es objetivo” y esto lo establece el articulo 478 del
Código de Comercio. “Para que una fianza se considere mercantil basta que tenga, por objeto asegurar el
cumplimiento de un acto o contrato de comercio, auque el fiador no sea comerciante”.-

Caracteres:
 Consensual;
 Unilateral y Gratuito: porque el acreedor no se obliga a nada frente al fiador, si bien la relación entre fiador y
deudor afianzado es bilateral, ello no quita la unilateralidad de la fianza. Excepcionalmente puede ser bilateral y
onerosa, cuando el acreedor paga al fiador una suma de dinero para que este asuma la fianza;
 Accesorio: la finaza es siempre accesoria de una obligación principal, su existencia depende de la principal;
 Formal no solemne: si bien puede perfeccionarse aun verbalmente, pero en materia comercial, a pesar de la
amplitud probatoria, no es posible presumirla debiendo existir por lo menos un principio de prueba por escrito para
su demostración.
 Abstracto: porque las relaciones internas entre deudor principal y fiador no le son oponibles al acreedor. Pero
esta abstracción es relativa, pues el fiador puede oponer al acreedor las excepciones y defensa que le competen al
deudor afianzado o principal, y aun contra su voluntad presunta o manifiesta;
 Nominado: esa previsto en nuestro régimen legal bajo la denominación de contrato de finaza.
 Aleatorio: para el fiador.

Capacidad:
En cuanto a la capacidad, el artículo 2.011 del Código Civil, establece que todos los que tienen capacidad para
contraer empréstito, la tienen para obligarse como fiadores.

Regulación jurídica
Libro segundo de los contratos de comercio titulo V- de las fianzas y cartas de créditos, capitulo 1 de las fianzas.
Del Art 478 hasta el 483.

Prenda Comercial.
Régimen Legal: El Código de Comercio, al legislar sobre la prenda, se limita a introducir algunas modificaciones a
las disposiciones del Código Civil, para facilitar la constitución de la prenda y su realización en caso de
incumplimiento, ajustándola a las necesidades del comercio; tales disposiciones resultan aplicables en los puntos no
regulados o previstos por aquel, siempre que no sean incompatibles con sus prescripciones.
La prenda comercial, se encuentra definida en el artículo 580 de Código de Comercio: “El contrato de prenda
comercial es aquel por el cual el deudor o un tercero a su nombre, entrega al acreedor una cosa mueble en
seguridad o garantía de una obligación comercial”.-

Comercialidad
El Código adopta un criterio netamente objetivo para la determinación de la comercialidad de la prenda. Dado su
carácter accesorio, toma en cuenta únicamente el carácter de la obligación garantizada. La prenda que garantiza una
obligación civil, es civil, aunque se constituya entre comerciante y tenga por objeto papeles de comercio. Será
comercial cuando garantice el cumplimiento de una obligación comercial.

Caracteres:
 Real: Solo queda concluido con la entrega de la cosa; ella puede ser real o simbólica. También puede efectuarse
la entrega por intervención de titulo; cuando el actor tenía las cosas en su poder con anterioridad a la constitución de
la prenda por otro titulo, (depósito o comodato). Para el caso en que la prenda consista en títulos de deuda, acciones
de compañías o papeles de comercio, se verifica la tradición por la simple entrega de titulo, sin necesidad de
notificación al deudor (Art. 584 2párrafo Código de Comercio).
 Unilateral: Su nacimiento solo enjendara obligación para el acreedor de restituir la cosa.
 Accesoria: Depende del contrato del cual emana la obligación principal garantizada. Teniendo una gran
incidencia este carácter sobre los efectos que producen los cambios en la obligación principal, cuya suerte siempre
será seguida por la accesoria, en este caso la prenda comercial.
 No formal: Basta entre las partes la entrega de la cosa, si bien, para ser oponible a terceros la ley exige
documento escrito (Art. 581 del Código de Comercio);

No se exige que la prenda comercial, para se oponible a terceros, conste en instrumento publico o privado de
fecha cierta, ni tampoco se exige ninguna clase de enunciaciones o contenido especifico, como lo hace la ley civil;
basta con que conste por escrito para que produzca efectos con relación a terceros.

Diferencia con la Prenda Civil:


 En la prenda comercial, en cuanto a la forma, entre las partes no es necesario que el contrato de prenda se
redacte por escrito, ya que la publicidad se produce mediante la entrega de la cosa (tradición); en la prenda civil, el

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contrato de prenda debe ser redactado por escrito (instrumento publico o privado de fecha cierta). Incluso entre las
partes, para surtir efectos, debe mediar un documento con las formalidades que el CC prescribe.
 El contrato de prenda comercial, para ser oponible a terceros, deben constar por escrito, en la prenda civil, el
contrato, para ser oponible a terceros, debe estar autenticado por escribano publico;
 En el derecho comercial no hace falta la fecha cierta, porque puede haber un documento escrito cuya fecha pueda
comprobarse por otros medios, por ejemplo con los libros de comercio que son llevados en debida forma por el
comerciante; en la prenda civil, se exige la fecha cierta;
 La prenda comercial esta legislado entre los contratos comerciales, precisamente como contrato, la prenda civil
esta legislada como un derecho real de garantía;
 La prenda comercial se puede ejecutar judicial o extrajudicialmente; en la prenda civil, la ejecución debe ser
realizada por subasta judicial, el CC prohíbe la venta directa del bien pignorado.-

SUJETOS:
Para constituir prenda se debe ser propietario de la cosa dada en prenda (articulo 2.313 del CC),

CAPACIDAD:
Deudor: capacidad para enajenar;
Acreedor: capacidad para contratar.

Derecho del Acreedor Prendario:


*Retener la cosa pignorada: este derecho se mantiene hasta ser íntegramente pago su crédito, siendo indispensable
el mantenimiento de la tenencia de la cosa para la subsistencia del derecho de prenda. Este derecho de retención se
extiende inclusive, hasta ser pagada de cualquier otro crédito posterior contra el mismo deudor originario con
posterioridad a la constitución de la prenda, pero exigible antes del pago de la obligación garantizada con prenda.
Esto se conoce como prenda tacita;
Derecho de persecución: (ius persequendi)
El deudor, no habiendo perdido su derecho de propiedad con la prenda, puede enajenar la cosa pignorada, a lo
cual el acreedor no puede oponerse. El derecho de persecución consiste precisamente, en la facultad que posee el
acreedor prendario de perseguir la cosa por mas que se encuentre en poder de terceros, cuando ha sido privado sin
su consentimiento de la tenencia de ella, siendo el único requisito que exige el C. de Comercio, que el contrato se
encuentre instrumentado por escrito
 percibir los frutos e intereses de la cosa prendada: el acreedor puede imputar los frutos de la cosa a los
intereses de la deuda, si los hubiera o al capital en caso de no haberlos. Es obligación del acreedor prendario
percibir los frutos o intereses de la cosa pignorada, lo que se encuentra en estrecha relación con su obligación de
mantener y conservar la cosa. Pero no es obligación la imputación a intereses o al capital, ya que tal posibilidad es
un derecho del acreedor.
 Servirse de la cosa: solo goza de este derecho si el deudor presta su consentimiento al respecto, de lo contrario
carece de este derecho,
 Ser reembolsado de los gastos: tiene derecho al reembolso de todos los gastos necesarios para la conservación
de la cosa, como las mejoras realizadas que hayan aumentado el valor de la cosa.
 Exigir otra cosa de igual valor: Si por no ser de propiedad del deudor, el acreedor prendario ha debido restituir
la cosa a su verdadero dueño, puede exigir del deudor al entrega de otra cosa de igual valor para garantizar su
crédito.
 Venta de la cosa prendada (ejecución): El acreedor tiene potestad de hacer vender la cosa pignorada al
momento del vencimiento de la deuda que se garantizo, con la finalidad de cobrar su crédito con el producido de
dicha venta. Esta venta, en materia comercial puede efectuarse extra judicialmente (Art. 585 del Código de
Comercio); El Código de Comercio exige en esta venta extrajudicial, que se efectué en remate público y se anuncie
debidamente con 10 Díaz de anticipación.
Vendida la cosa el acreedor debe rendir cuentas y de existir un saldo, debe entregarlo al deudor. El acreedor, por
distintos motivos, puede elegir la venta judicial del mismo.

OBIGACIONES DEL ACREEDOR PRENDARIO.


1) RESPECTO DE LA RETENCIÒN DE LA COSA: la no retención de la cosa pignorada, por sí o por intermedio
de un tercero designado por las partes, extingue la prenda y el derecho de preferencia sobre el precio de su venta.
2)-indemnizar perjuicios: el acreedor debe mantener y conservar la cosa prendada en las mismas e idénticas
condiciones en las que la recibió, debiendo responder por los daños y prejuicios que sufriera la misma como
consecuencia de su culpa o negligencia.
3- actos conservatorios: el acreedor pignoraticio debe realizar todos aquellos actos conservatorios de la cosa o
derecho dado en prenda, respondiendo por cualquier omisión que pueda causa un menoscabo al crédito contenido
en el titulo prendado, sin que corresponda exigirle poderes generales o especiales (Art. 587 del cod. De comercio).
4) abstención del uso o abuso de la cosa: el acreedor pignoraticio debe abstenerse al uso de la cosa dada en prenda
sin el consentimiento del deudor. Si fuese autorizado debe servirse de ella dentro de los límites de la autorización
concedida.
5) Devolver la cosa: el acreedor prendario debe devolver la cosa con sus accesorios y accesiones a aquél de quien la
recibió, cuando por extinción de la obligación garantizada se extinga la prenda. También deberá devolver los frutos
de la cosa que hubiere conservado en especie y rendir cuentas al deudor de la suma que hubiere percibido en
concepto de intereses o venta de frutos.

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Derechos del constituyente de la prenda.


1- controlar si el acreedor conserva la cosa en buen estado, pudiendo en caso de que así no lo hiciera, pedir el
secuestro de la misma y su depósito a un tercero.
2- Ser indemnizado de la perdida o deterioro de la cosa dada en prenda, cuando fuera por culpa o negligencia del
deudor.
3- Vender la cosa o gravarla con nuevas prendas de grado inferior.
4- Exigir la restitución de la cosa una vez cancelada la obligación garantizada.
5- En caso de venta tiene derecho a los excedentes.

Obligaciones del constituyente de la prenda.


1- responder de la evicción de la cosa pignorada.
2- Si se debió entregar la cosa primitivamente prendada a su verdadero dueño, debe entregar otra cosa de igual
valor.
3- Pagar al acreedor los gastos de conservación y las mejoras que hubieran aumentado el valor de la cosa dada en
prenda.
4- Indemnizar al acreedor por los daños que este hubiera sufrido por causas imputables a la cosa dada en prenda.

Extinción de la prenda.
Por vía indirecta o de consecuencia.
Siendo la prenda un derecho de carácter accesorio la extinción por cualquier causa de la obligación principal
garantizada hace cesar el derecho de prenda.

Extinción por vía directa.


 Por acuerdo de partes.
 Por pérdida total de la cosa pignorada.
 Cuando por cualquier titulo la cosa pase a dominio del acreedor, operándose la confusión en la persona del
acreedor del carácter de acreedor prendario y propietario, ya que en nuestro derecho no existe prenda sobre cosa
propia.
 Por renuncia expresa o tacita del acreedor.
 Por subasta de la cosa prendada: la extinción de la prenda sobre la cosa solo tiene lugar una vez aprobada la
subasta y consignado el precio por el comprador.

3) Prenda con Registro: Concepto. Caracteres. Regulación Jurídica. Constitución y Clases de prenda: fija y
flotante. Derecho y Obligaciones de las partes.

Definición: “Es un derecho real constituido a favor de ciertos acreedores mediante la inscripción registral, para
garantizar cualquier tipo de obligación, recae sobre cosas muebles del deudor o un tercero, que están en poder de
estos”

Caracteres:
 Consensual;
 Mobiliario;
 Accesorio: de una obligación principal;
 Formal: Solemne: porque se constituye la prenda por suscripción en instrumento publico o por formularios que el
mismo registro da a las partes y con la inscripción en el Registro Nacional de Créditos Prendarios (a diferencia del
Registro Publico de Comercio que es provincial);
 Indivisible;
 Unilateral;
 Oneroso;

Regulación Jurídica:
Primero surgió por un decreto ley Nº 15.348 y luego con la ley Nº 12.962 fue incorporado al Código de
Comercio.
Surgió para fomentar los créditos agrícolas, se otorgan créditos a los productores agropecuarios permitiéndole
a estos conservar la cosa prendad, para por ejemplo trabajar (un tractor o maquinarias), y con la producción y venta
luego pagar el crédito, posteriormente se extendió a la ganadería, a la industria manufacturera y luego a las
actividades económicas en general.
En el año 1995 se modifica la ley, antes había restricciones en cuando a los bienes que podía gravarse y los
sujetos que podían ser acreedores prendarios, hoy en día por la ampliación del crédito, estos límites desaparecen y
se extiende, puede gravar cualquier sujeto, empezando por las sucursales de sociedades extranjeras.
En el articulo 5 se establecía una enunciación taxativa de quien podía ser acreedor, pero con la modificación
que sufrió la ley pueden existir acreedores prendarios que no estén en el país, cualquier persona física o jurídica
tenga o no domicilio en el país.
Antes del decreto 897, la ley le permitía a algunos pocos ser acreedores de este tipo de prenda, s decir, solo
aquellos que el articulo 5 taxativamente enunciaba como ser el Estado Nacional, los bancos, las sociedades
cooperativas, los comerciantes inscriptos en el registro público de comercio, etc.

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Luego este artículo fue derogado por el decreto, que solo debió ordenar y sin embargo lo modifico. Antes
tenia una restricción total, actualmente puede ser cualquiera inclusive personas en el extranjero.
Se elimina la exigencia del plazo de 180 días para constituir prenda con registro flotante de la ley anterior.

En la prenda con registro, el deudor no entrega la cosa, la afecta para conseguir un crédito, la afecta al
cumplimiento de una obligación. El acreedor conserva como garantía un instrumento, un certificado expedido por
un organismo del estado declarándolo acreedor de esa deuda.

CONTITUCION
Antes: (decreto 15.348/46, modificado por el decreto 6.810/63), enumeraba taxativamente a favor de quien se
podio constituir la prenda con registro: El Estado Nacional; entes autárquicos y los bancos oficiales; Las
sociedades, cooperativas y sociedades de agricultura ganaderos o industriales; Las personas de existencia visible o
jurídicas, inscriptos como prestamistas en la DGI.

Ahora: Se modifico por decreto Nº 897/95, que en su artículo 5 establece que puede ser constituida a favor de
cualquier persona física o jurídica, tenga o no domicilio en el país

Clases de Prenda:
- prenda común: (con desplazamiento), Cuando el bien dado en garantía es entregado físicamente al acreedor o a
un tercero que debe guardarlo (depositario). (Ej. casa de empeños)
- prenda con registro: (sin desplazamiento). La cosa prendada no se desplaza, queda en manos del deudor, pero el
contrato debe ser inscripto en un registro. La ventaja de la prenda con registro radica, en que el deudor al conservar
la cosa prendada, puede continuar utilizándola en su actividad comercial. Esta clase de prenda esta regulada en el
decreto ley 15.348/46, en la ley 12.962 y en el decreto 897/95. a su ves la prenda con registro puede ser:
- fija: se da cuando se constituye sobre bienes muebles o semovientes (es decir, que se mueven por sí mismos,
como el ganado) y los frutos o productos, aunque estén pendientes o se encuentren en pie. Las cosas inmuebles por
su destino, incorporadas a una finca hipotecada, sólo pueden prendarse con la conformidad del acreedor hipotecario.
- La prenda flotante se constituye sobre mercaderías y materias primas en general, pertenecientes a un
establecimiento comercial o industrial. Este tipo de prenda afecta las cosas originariamente prendadas y las que
resulten de su transformación, tanto como las que se adquieran para reemplazarlas; y no restringe la disponibilidad
de todas ellas, a los efectos de la garantía.

Derechos y Obligaciones:

El Acreedor Prendario tiene:


A inspeccionar los bienes prendados; puede obligar al deudor a que le informe en forma periódica
A solicitar el secuestro del bien prendado en caso de negativa del deudor a que el acreedor inspeccione los bienes o
cuando haya un uso indebido de los bienes prendados (hay peligro de perder el asiento de privilegio o exista una
notable desvalorización del bien prendado), también puede solicitar el embargo.
Tiene derecho a ceder el contrato de prenda;
A oponerse a la constitución de una nueva prenda;
A solicitar la ejecución prendaría en caso de incumplimiento.

El Deudor Prendario tiene:


Derecho de usar y gozar de la cosa: Conforme a su destino, aunque ese uso deteriore la cosa.
Derecho a percibir los frutos.
No puede: trasladar, movilizar el bien: Salvo los locomóviles.
Para ser deudor prendario se requiere ser propietario del bien, aunque si el acreedor prendario es de buena fe le es
inoponible que el constituyente no sea el propietario del bien. Si se debe ser el poseedor, el bien debe estar en poder
del deudor o del 3º que constituye la prenda.

4) EJECUCION PRENDARIA: ley 15348/46


Ante el incumplimiento de la obligación principal, corresponde la realización de todas las cosas prendadas,
para cancelar el crédito, más costas extrajudiciales y judiciales e intereses.
Respecto de las cosas sobre las cuales recae el asiento de privilegio, el acreedor prendario tiene un privilegio
especial, esto es, preferencia respecto de cualquier otro acreedor.
Si la suma de lo producido de la venta de las cosas no cubre la suma de lo adeudado, el acreedor prendario
pasa a ser un acreedor común (quirografario), respecto del saldo, sin privilegio de ninguna naturaleza.
La ley de prenda, para la realización de las cosas dadas en prenda establece dos procedimientos, uno para el
caso de que el acreedor sea el Estado, sus reparticiones autarquicas, un banco o una entidad financiera, autorizadas
por el Banco Central, como también una institución bancaria financiera internacional, y otro procedimiento para los
acreedores en general.-
En el primer supuesto, las instituciones oficiales y los bancos están autorizados a vender extrajudicialmente
las cosas como si se tratara del contrato de prenda común o clásica, prevista en el Código de Comercio artículo 585.
Todos los restantes acreedores deben iniciar acción ejecutiva (ejecución prendaria especialmente prevista
en el C.P.C.N.)
En este ultimo supuesto, se debe dar intervención al juez, “órgano jurisdiccional por excelencia”, así los
dispone el articulo 36, que prevé: “Es nula toda convención establecida en el contrato prendario que permita al
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acreedor apropiarse de la cosa prendada “fuera del remate judicial” o que importe una renuncia del deudor a los
tramites de la ejecución en caso de falta de pago, salvo lo dispuesto por el artículo 39 (se refiere a los acreedores
mencionados que pueden ejecutar los bienes extrajudicialmente)

El contrato de prenda debidamente constituido y registrado, procesalmente hablando, constituye un “titulo


ejecutivo hábil”, constituye un titulo suficiente para iniciar la acción judicial.
Es condición necesaria y suficiente para proceder a la ejecución, decimos necesaria, porque sin el no se puede
pedir la ejecución, y decimos suficiente, porque quien posee el titulo no tiene necesidad de probar el derecho.
El titulo ejecutivo (en nuestro caso, el certificado de prenda), es el presupuesto general para cualquier
ejecución, de ahí el principio “nula excutio sine titulo”, y se basa, normalmente, en un documento (instrumento
escrito) que autoriza, sin más, a poder actuar la voluntad de la ley.

El articulo 26 prevé: “El certificadote prenda da acción para cobrar el crédito, intereses, gastos y costas. La acción
es ejecutiva y la venta de bienes se tramitaran por procedimiento sumarísimo, verbal y actuado. No se requiere
protesto previo ni reconocimiento de la firma del certificado, ni de las convenciones anexas.”
Cuando el artículo dice procedimiento sumarísimo, verbal y actuado, como exigencia, esto no se da en la
práctica, esta imposición tiene un alcance relativo, más bien es una expresión de deseo de la ley.
En definitiva, la ejecución prendaria se tramitara según el procedimiento que fijen los Códigos Procesales de
cada provincia.

La ejecución debe iniciarse mediante la correspondiente demanda (acción ejecutiva), acompañada


indefectiblemente del certificado prendario, que constituye el titulo ejecutivo.
Si conjuntamente con la prenda se han suscripto pagares prendarios, estos deberán acompañarse también.

Respecto de la competencia, el juez competente es el del lugar convenido para pagar el crédito, o el del lugar
donde según el contrato se encuentran las cosas o se encontraban las cosas prendadas, o el del domicilio del deudor,
queda a opción del ejecutante elegir el lugar donde iniciara la demanda, pero es obligatorio que la acción se inicie o
dilucide en el Fuero Comercial.

Respecto del despacho de la ejecución y la intimación de pago, el articulo 29 establece que “presentada
la demanda con el certificado, se despachara mandamiento de embargo y ejecución como en el juicio ejecutivo, el
embargo se notificara al encargado del registro y a las oficinas que perciban patentes o ejerciten control sobre los
bienes prendados”.
La intimación al pago no es diligencia esencial. En el mismo decreto en que se dicten las medidas
anteriores, se citara de remate al deudor, notificándole que si no opone excepción legítima en el término de 3 días
perentorios, se llevara adelante la ejecución y se ordenara la venta de la prenda.
En primer lugar debemos tener presente que la intimación al pago no es un requisito esencial en la
ejecución prendaria para la ley sustancial, pero en la practica, por aplicación de los Códigos Procesales, el
mandamiento dirigido al deudor contiene la intimación al pago y la citación de remate, para que oponga las
excepciones, si las tuviere, ene. Termino de 3 días (Art. 531 inc. 1 del CPCCN).-

En la intimación al pago se incluye una cantidad proporcional (20% aproximadamente) que fija el juez
par responder por intereses y costas, sobre el crédito adeudado.

En la providencia inicial de la ejecución el juez además, debe ordenar o deberá ordenar “el secuestro de
los bienes objeto de la prenda”. Es norma aceptada jurisprudencialmente.

Únicas excepciones admisibles que el deudor puede oponer para evitar la ejecución:
 Incompetencia de jurisdicción;
 Falta de personería del demandante, del demandado o en su representante;
 Renuncia del crédito o del privilegio prendario por parte del acreedor;
 Pago;
 Caducidad de la inscripción;
 Nulidad del contrato de prenda;

Si se oponen excepciones que no son las indicadas anteriormente, serán desestimadas de inmediato, sin
perjuicio de la acción ordinaria que puede iniciar el demandado.

El término para que el juez resuelva las excepciones interpuestas es de 3 días, haciendo lugar a ellas y
rechazando la ejecución o desestimándolas y mandando llevar a delante la ejecución ordenando la venta de los
bienes en la forma establecida.
Esta resolución es apelable dentro del término de 2 días en relación y al solo efecto devolutivo.
Cuando decimos “en relación”, nos referimos al procedimiento (los memoriales que se presentan en primera
instancia y la cámara se limita a revisar los fundamentos de la sentencia).
Cuando decimos “y al solo efecto devolutivo”, significa que mientras se tramita el recurso, se cumple o se va
cumpliendo, independientemente, el fallo de primera instancia (se lleva adelante el remate de la cosa prendada).

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Respecto de la subasta, esta se anunciara con 10 días de anticipación “mediante edictos que se publicaran 3
veces”. Cuando en el contrato no se haya convenido que el acreedor tiene la facultad de proponer a la persona que
realizara la subasta, el juez designará para esto a un rematador. Para la designación se prefreirá a los que estén
domiciliados en el lugar donde se realizara la subasta o en las cercanías. La base de la venta será el importe del
crédito garantizado con la prenda.

Respecto de la liquidación sobre el producto de la venta de los bienes afectados, el orden de preferencia
será el siguiente:
1) Pago de los gastos de justicia y conservación (incluye precio de locación necesaria para el mantenimiento y
conservación del objeto durante la vigencia de la prenda)
2) Pago de impuestos fiscales que graven los bienes dados en prenda;
3) Pago de arrendamiento del predio, si el deudor no fuere propietario del mismo, en los términos del articulo
42. Si el arrendamiento se hubiere estipulado en especie, el locador tendrá derecho a que la sea entregado en esa
forma.
4) Pago del capital mas intereses adeudados por el préstamo garantido;
5) Pago de salarios y sueldos y gastos de recolección, trilla y desgranado que se deban con anterioridad al
contrato, (siempre que el Código Civil le reconozca tal privilegio).

Respecto del saldo insoluto: el articulo 37 prevé: “en la misma ejecución prendaria, se harán los tramites
tendentes a cobrar el saldo de la obligación no satisfecho con el precio de la cosa prendada”
Esta norma debe entenderse como que, si bien a los efectos del cobro del saldo son aprovechables para el
acreedor los trámites ya cumplidos, la eventual realización de los bienes debe ajustarse a los procedimientos
previstos con respecto “al juicio ejecutivo común”

El articulo 41 de la ley prevé la “acción rei persecutoria” que tiene el acreedor, al expresar.: “En caso de venta
de la cosa prendada como libre, auque fuera a titulo oneroso, tendrá el acreedor derecho a ejercer acción
persecutoria contra el actual poseedor, sin perjuicio de las acciones penales contra el vendedor, que prevé el articulo
44. (Ver artículo 172 de Código Penal).-

Zavala Rodríguez, estima que en los términos que la ley menciona “cosa prendada como libre” y “aunque
sea a titulo oneroso”, permiten ejercer al acreedor prendario acción persecutoria sin introducir el requisito de la
buena fe, para anular la norma legal.-
Para otros autores como Malgarriaga, tienen una posición contraria y sostienen que cuando exista buena fe,
esta anula la acción persecutoria que tiene el acreedor prendario.
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BOLILLA 8: SEGUROS.
1) Concepto. Origen y Evolución Histórica.-
Concepto:
En su dinámica actual, el seguro es un mecanismo económico, basada en rigurosas bases técnicas, por el cual
se ceden las consecuencias patrimonialmente desfavorables de eventos inciertos, mediante los aportes dinerarios de
una grupo de personas expuestas a los mismos riesgos y la formación de un fondo, que será puesto a disposición de
aquellos respecto de los cuales los eventos se produzcan.

Origen y Evolución:
El contrato de seguro como tal, no surge hasta el principio del siglo XIV, pero, en épocas anteriores sus
elementos ya eran conocidos, en el Talmud y en el Código de Hammurabi.
En Oriente, Grecia y Roma, se encuentran asociaciones que mediante la contribución de sus miembros
enfrentaban las perdidas por la destrucción de naves y muerte de animales, gastos funerarios o derivados de
actividades militares.
En Roma la transferencia de riesgo era conocida como accesoria de otro contrato.
El fenómeno asociativo con fines de asistencia, se generaliza en las “guildas anglosajonas”, las comunidades
de ciudadanos y de miembros de la iglesia. Todo estos eran fenómenos de asistencia reciprocas, no seguros.
En Italia nace “el seguro a prima”, en la primera mitad del siglo XIV, fueron los ciudadanos de Florencia y
Génova y mas tarde en Venecia, las que se dedicaron principalmente al comercio del seguro. De allí pasa a las
ciudades de España y Francia y luego a las ciudades teutónicas y de los países bajos.
A poco mas de un siglo, “es seguro marítimo”adquiere autonomía propia y estructura casi modernas, es decir
que se incorporan las figuras del “asegurador, asegurado, póliza, riesgo, prima e interés”
En la segunda mitad del siglo XVIII, ya perfeccionado el seguro marítimo, se desarrolla el seguro terrestre y
la empresa aseguradora. El periodo se extiende hasta fines del siglo XVIII.
En Londres nace por primera vez “el seguro de incendios”. Es concecuncia de un celebre siniestro de este
tipo, producido en 1666 en Londres, en un café abierto por Eduardo Lloyd en 1686 se construye el hoy famoso
Lloyd de Londres, asociación de aseguradores individuales (mercantiles) que en el curso de pocos años
desempeñara grandes destinos en la industria asegurador del mundo entero.
En Gambling, en 1774 se declara licito el seguro de vida, diferenciándolo de la apuesta. Allí surge la empresa
aseguradora moderna. El seguro de vida surge en Inglaterra.

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Concepto: “Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización, a resarcir un
daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto”. (Articulo 1 ley 17.418).-

Caracteres del Contrato;


1) Es Consensual;
2) Bilateral; porque la obligación de uno tiene razón de ser en la obligación de la otra;
3) Oneroso; porque el asegurador asume sus obligaciones mediante el pago de una prima o cotización. Hay
seguros que son a prima (seguro de incendio) y otros seguros que son a cotización (mutuales). En los contratos que
son a prima, se paga la una cantidad de dinero a un tercero.
4) Aleatorio: Este es el único contrato comercial que reviste este carácter. La obligación de una de las partes
que es el asegurador (resarcir el daño o cumplir con la prestación convenida), depende del alea, depende de que
ocurra o no un determinado hecho que va a ser previsto en el contrato. El asegurador tiene una obligación, lo que
ocurre es que no sabe si va a cumplir o no, o por lo menos no sabe cuando va a cumplir con la obligación
convenida.
5) Es de tracto sucesivo: porque tiene una obligación en el tiempo, no es que las obligaciones agoten el
contrato, si no que se establece para durar, entonces va a haber cumplimiento del pago de las primas en forma
parcial y también el servicio que ofrece es asegurador se extiende en el tiempo.
6) Es formal: Tiene ciertas formalidades, el titulo legal del contrato es la “póliza de seguros”, que es un
contrato que tiene contenido predispuesto, que están hechos en formularios, o sea que son todas iguales, y tienen el
control de una autoridad estatal que es la que supervisa todo el mercado de seguro, esta autoridad es “La
Superintendencia de Seguros de la Nación”
7) Es un contrato de adhesión: Según la ley, el consentimiento de las partes se forma de una manera distinta de
lo que sucede en la realidad. Según la ley, la propuesta la hace el asegurado y la aceptación la realiza el asegurador.
En la realidad, esto no se da así, porque el asegurador puede hacer muy poco ya que va a poder hacer en la medida
que la superintendencia lo autorice, o sea que tampoco va a poder aceptar mas allá de lo que el este autorizado a
aceptar, entonces, en realidad, la aseguradora redacta las condiciones, eso es aprobado por la Superintendencia,
entonces la otra característica que existe en este contrato es que se trata de un contrato de adhesión .-( Respecto de
la forma de lograr el consentimiento)

Comercialidad del contrato de seguro:


Es comercial porque tenemos “intermediación y lucro”. El sujeto que intermedia es el asegurador y los hace
entre la masa de asegurados que pagan regularmente las primas (con el cual se forman los fondos con los que
se hacen frente a las indemnizaciones) y el asegurado que sufre un daño y que requiere la indemnización”
No puede existir un contrato de seguro aislado, pues existe toda una técnica específica en materia aseguradora
que exige necesariamente cobrar primas de otro, administrar fondos ajenos para poder hacer frente a las
indemnizaciones y esa es la actividad del asegurado.
El asegurador trabaja teniendo en cuentas estadísticas, en base a riesgos que conoce, al mercado que debe
conocer, o sea que no existe específicamente una especulación porque el asegurador sabe bastante bien en que clase
de mundo se mueve, además las normas de la Superintendencia controlan bastante.
Por supuesto, también es comercial porque esta en la ley, en el articulo 8 inc.6 y en leyes especiales sobre
seguros.
Elementos del Contrato de Seguros
Como todo contrato, el contrato de seguros tiene elementos generales y elementos específicos, dentro de los
elementos generales tenemos al sujeto (dentro de este se ve el consentimiento), el objeto y la causa.-
Dentro de los elementos específicos, tenemos al riesgo, la prima y el interés asegurable.-

Elementos generales
Sujetos: aquí encontramos al asegurado y al asegurador que son las personas sobre las cuales recaen los
derechos y obligaciones.
Respecto del asegurador, este debe ser una entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la
Nacíon.
Respecto del asegurado, este es el titular del interés asegurado y titular de todos los derechos, obligaciones y
cargas de la relación. En este caso, puede suceder que quien contrate con el asegurador no sea el titular del interés
asegurado, configurándose así, “un seguro por cuenta ajena”, donde junto a las figuras del asegurado y
asegurador, aparece la figura del “tomador o estipulante”.
También puede suceder que en el caso de que se contrate un seguro de vida, el asegurado puede ser el
destinatario de la prestación (seguro de supervivencia), o puede suceder que contrate un seguro para el caso de su
muerte, apareciendo entonces y sin ser parte del contrato, la figura del beneficiario, (asegurado, asegurador y
beneficiario).-
Capacidad.
Para ser asegurado, en principio se exige, para contratar un seguro, la capacidad general para realizar actos de
comercio, debiendo tener en cuenta que la contratación en un seguro de daños constituye un acto de administración
(seguro de interés).
En los seguros de personas, específicamente en los seguros de vida el Art 128 establece “ Los menores de edad
mayores de 18 años tienen capacidad para contratar un seguro sobre su propia vida sólo si designan beneficiarios a
sus ascendientes, descendientes cónyuge o hermanos, que se hallen a su cargo.”
Si se trata de un menor emancipado por matrimonio celebrado con autorización o un menor habilitado, puede
asegurar su vida en beneficio de cualquier tercero, ya que esta facultado plenamente para los actos de la vida civil.
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En cambio el tutor o curador no pueden celebrar este tipo de contratos por exceder sus facultades conservatorias
sobre el patrimonio del incapaz.
Para ser beneficiario se necesita capacidad de derecho (también pueden serlo personas jurídicas)
La calidad de asegurador en nuestro país solo pude asumirla una empresa autorizada. La ley 20.091 establece que:
“Sólo pueden realizar operaciones de seguros:
a) Las sociedades anónimas, cooperativas y de seguros mutuos;
b) Las sucursales o agencias de sociedades extranjeras de los tipos indicados en el inciso anterior;
c) Los organismos y entes oficiales o mixtos, nacionales, provinciales o municipales.
La existencia o la creación de las sociedades, sucursales o agencias, organismos o entes indicados en este artículo,
no los habilita para operar en seguros hasta ser autorizados por la autoridad de control.(SS)”.

Consentimiento: “Jurídicamente es el asegurado el proponente del contrato”. Si bien esto en la práctica no se


da, es el asegurador quien por medio de intermediarios sale a buscar la concentración de los contratos.
La propuesta debe ser presentada por escrito y forma parte del plan que el asegurador debe presentar a la
autoridad de control (Sup.Nac. de Seg.), y aprobada por la misma.
La propuesta no obliga al proponente (asegurado) y podrá retractarse antes de que sea aceptada por el
asegurador.
El contrato de seguro es consensual, esto es, que se perfecciona con la manifestación de voluntad de las partes
(asegurado y asegurador), con presidencia de la emisión de la póliza o el cumplimiento de cualquier otro aspecto
material, como el pago de la prima. La obligación del asegurado y asegurador nacen desde el momento en que
manifestaron su consentimiento de contratar.

RETICENCIA: efectos
Reticencias y falsa declaración.
La forma de garantizar que el contrato de seguro cumpla la función de "eliminar" o "neutralizar" los riesgos
individuales de cada contrato reside en el instituto que la ley denomina "reticencia" (art. 5° a 10 ° de la ley de
seguro). Aquí se trata de las declaraciones hechas mientras se celebran las tratativas tendientes a concluir el
contrato.
El tomador o asegurado incurre en RETICENCIA cuando no dice todo lo que sabe sobre el riesgo. Pero para que
estas circunstancias produzcan efectos negativos sobre el contrato, es necesario que la reticencia o la F. DECL. Se
refiera a hechos "conocidos" por el proponente del seguro y también es indispensable que se trate de aspectos
que sean "influyentes" en el riesgo dadas las pautas que el legislador se ocupó de indicar.
Debe existir una vinculación causal en la circunstancia declarada con falsedad o con reticencia y la que dio origen
al siniestro. El art. 5° párr. 2° dispone que el asegurador debe impugnar el contrato dentro de los 3 meses de haber
conocido la reticencia o la falsa declaración.
El EFECTO de la violación del deber de declarar es la ANULABILIDAD del contrato a petición del asegurador.
Si el asegurador incurre en reticencia "sin dolo" el asegurador puede optar entre rescindir el contrato restituyendo
la prima con deducción de los gatos o registrarla de acuerdo con el verdadero estado del riesgo (según art. 6 y 7)
Cuando la reticencia fuese DOLOSA o de MALA FE y la reticencia NO alegase después de ocurrido el siniestro (en
el plazo art. 5°) la prestación se reducirá en la misma medida.

OBJETO: El contrato de seguros puede tener por objeto cualquier clase de riesgo, si existiesen intereses
asegurables, salvo prohibición expresa de la ley.-
Respecto de los seguros de daños patrimoniales, pueden ser objeto de estos contratos “cualquier riesgo, si
existe un interés económico lícito de que el siniestro no ocurra”
Respecto de los seguros de personas, especialmente en el de vida, es discutido si existe un interés asegurable,
“se habla de un interés legitimo”.-

PLAZO: El contrato puede celebrarse por periodos anuales o plurianuales, pues es un contrato de ejecución
continuada.-
Si no se estipula el plazo de duración, “se presume que es anual”, salvo que por la naturaleza del riesgo la
prima se calcule por un tiempo distinto.
En los seguros de vida el contrato es por tiempo indeterminado.
La responsabilidad del asegurador comienza a las 12 hs del día en que se inicia la cobertura y termina a las 12
hs del último día de cobertura del plazo establecido, salvo pacto en contrario.
Si el contrato es por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede rescindir el contrato sin expresión
de causa, (salvo en los seguros de vida). Es lícita la renuncia a este derecho por un plazo que no sea mayor a 5 años.

3) Elementos específicos: Interés asegurable. Riesgo: caracteres. Prima.


Interés Asegurable: Junto a los elementos esenciales del contrato de seguros (la prima, el riesgo, la prestación
del asegurado), se encuentra el interés asegurable, que constituye el objeto de la relación contractual el que se
manifiesta como la relación económica lícita entre un "sujeto" y un "bien", lo que en el caso particular del seguro,
está amenazado por un riesgo (posibilidad que se produzca un evento capaz de provocar un daño.
De ahí que los intereses que cubre el contrato, son los intereses que existen sobre estos, los que pueden ser
numerosos según quién sea el titular del interés, aún cuando ese interés recaiga sobre la misma cosa. Así el Art. 2 de
la ley 17.418 dispone que el contrato pueda tener como objeto toda clase de riesgo si existe interés asegurable, salvo
prohibición expresa de la ley.
- Si no existe interés asegurable al momento de la celebración del contrato, este será nulo de nulidad absoluta,
como si nunca hubiese existido.

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- Si desaparece el riesgo asegurable, el contrato se resuelve, y el asegurador tiene derecho a las primas, según lo
establece el articulo 41 LS.
- Respecto del cambio de titular del interés asegurado (cambio de dueño del bien), en el supuesto que la póliza
haya sido emitida en forma nominativa, debe notificarse al asegurador sobre cualquier cambio en la titularidad del
interés asegurado. (Art. 82, parr.1). El plazo para efectuar dicha notificación es de 7 días, salvo que la póliza prevea
otro plazo distinto (art. 82, parr.5). En el supuesto de que no se notifique al asegurador, y ocurre el siniestro dentro
de los 15 días de vencido el plazo, se libera el asegurador, por lo tanto no tendrá que resarcir al asegurado.
- El contrato puede ser rescindido por el asegurador como también por el nuevo titular del interés asegurado. El
asegurador tiene un plazo de 20 días para notificar la rescisión al nuevo titular del bien asegurado, con un preaviso
de 15 días, salvo pacto en contrario. Si el asegurador rescinde el contrato, deberá restituir la prima proporcional al
plazo no corrido del periodo en curso y la totalidad correspondiente a los periodos futuros. (art. 82 LS).
- La notificación al asegurador rige también para el supuesto de cambio de titularidad como consecuencia de una
“ejecución forzada” y sus plazos se cuentan desde la apertura de la subasta.
- No se aplica en el caso de la transmisión hereditaria, supuesto en que los herederos o legatarios suceden en el
contrato. (art.83 LS).-

EL RIESGO:
El Riesgo “es la posibilidad de que ocurra un evento patrimonialmente desfavorable, prevista generalmente en el
contrato”.
La posibilidad, es un estado de incertidumbre intermedio entre, la imposibilidad y la certeza, susceptible de
graduación.
El grado de posibilidad de realización del un riesgo se llama “probabilidad” y así, un evento posible puede tener
mayor o menor posibilidad de que se produzca.
La incertidumbre del riesgo puede recaer, indistinta o conjuntamente sobre “si el mismo se va a realizar”, sobre
“cuando va a acontecer” o “sobre la intensidad de sus consecuencias”

Característica del Riesgo:


 Debe tratarse de un hecho licito;
 Debe ser mas o menos frecuente;
 Tiene que ser objetivo, es decir, que no dependa de la voluntad del asegurado o del asegurador el
acontecimiento del daño.
 La incertidumbre, es la característica más importante, porque los demás elementos interesan al asegurador,
desde el punto de vista de la técnica del seguro. Así el asegurador tratara de no tomar los seguros en la misma zona,
sabiendo que varias personas pueden estar amenazadas por un mismo riesgo, si lo acepta, el asegurador deberá
dispersar los riesgos con otros riesgos menores de otras zonas, de manera que le sea redituable la técnica del seguro,
para ello utiliza análisis estadísticos para saber, por ejemplo, cuando ocurren los siniestros, si hay mas o menos
robos en ciertas zonas, etc.

Aunque jurídicamente todo riesgo puede ser asegurado si existe un interés, desde el punto de vista técnico deben
reunir ciertas condiciones relativo a su “dispersión, probabilidad e intensidad”.
La dispersión apunta a que un riesgo no recaiga simultáneamente sobre una pluralidad de intereses
asegurados, de manera que su realización afecte a toda o una gran parte de la mutualidad de asegurados.
La probabilidad e intensidad: son necesarios para la confección de las estadísticas que permiten el cálculo de
la prima, y los mismos no pueden ser demasiados grandes ya que entonces el precio del seguro seria demasiado
alto.

LA PRIMA: “Es el precio del seguro y constituye “la contrapartida del riesgo asumido por el asegurador”.
La prima es la única obligación en sentido estricto respecto del asegurado, en el sentido de que puede serle
exigido coactivamente, excepto en los seguros de vida luego de transcurrido el primer periodo del seguro, momento
en que el contrato es libremente resindible por el asegurado (Art. 134 LS)

Clasificación de la prima: La prima se clasifica en:


“Prima pura” (estadística, neta, teórica o de riesgo): Es el equivalente matemático del riesgo y se asienta sobre una
hipótesis estadística y una financiera.
Representa la suma necesaria para afrontar exactamente los siniestros que se produzcan de acuerdo a hipótesis
estadística y financiera tomada en cuenta, más su razonable desvío.

Prima Comercial (bruta, cargada o de tarifa): comprende la prima pura más los gastos de gestión de la empresa
aseguradora, de adquisición de contratos, de impuestos y las ganancias del asegurador. Es el precio que el asegurado
debe pagar por el seguro y se lo denomina comúnmente “premio”.-

¿Quiénes están obligados a pagar la prima?


El asegurado en los seguros por cuenta propia;
El tomador en los seguros por cuenta ajena, pero en este último caso el asegurador también puede cobrarle al
asegurado en caso de insolvencia del tomador (Art.27 parrf 1 LS). En todos los casos el asegurador puede
compensar la prestación que debiere en las primas que se adeudaren (Art. 27 parrf 2 LS)

¿Cualquier tercero puede pagar las primas?


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Si, y el asegurador no puede rechazarlo, articulo 28 LS. Aun en caso de oposición del asegurado, el asegurador no
podría rechazar el pago ofrecido por un tercero “legítimamente interesado” (como por ejemplo el acreedor
hipotecario o prendario).

En los seguros de vida ¿Quién es el único tercero que puede pagar la prima?
El tercero beneficiario a titulo oneroso (Art. 134 parrf 2 LS)

¿A quien debe hacerse el pago de la prima?


Al asegurador o al productor del seguro que tenga el mandato o esté en posesión del recibo. (Art 30 parrf 1 LS).

Formación del contrato (propuesta y aceptación)


Para el acuerdo de voluntades se llega al seguro a través de un intermediario, conocido con el nombre de productor
de seguros, que busca clientes y los aconseja.
Hay que distinguir entre iniciativa y propuesta. La iniciativa esta a cargo del asegurador y corresponde a una fase
preliminar de la contratación. Desde el punto de vista jurídico, el contrato de seguros se inicia con la formulación de
la propuesta que hace el tomador o asegurado.
El sistema para formular es:
1- mediante una declaración de voluntad.
2- Formulario
El Art 4 de la ley de seguros, dispone, el contrato de seguro es consensual, los derechos y obligaciones recíprocos
del asegurador y asegurado, empiezan desde que se ha celebrado la convención, aun antes de emitirse la póliza.

Propuesta
La propuesta del contrato de seguro cualquiera sea su forma, no obliga al asegurado ni al asegurador. La propuesta
puede supeditarse al previo conocimiento de las condiciones generales.
Propuesta de prorroga.
La propuesta de prorroga del contrato se considera aceptada por el asegurador si no la rechaza dentro de los 15 días
de su recepción. Esta disposición no se aplica a los seguros de persona.

El asegurador recibe una propuesta, la estudia a fin de determinar, si la cobertura requerida es técnica y
comercialmente aceptada y realiza verificaciones del estado de riesgo, los cálculos de la prima y sus recargos y
recién entonces emite la póliza.

Si hay una aceptación hecha por el asegurado, debe tratarse de una manifestación positiva de voluntad. No existe
término para expedirse y si guarda silencio hay rechazo de la oferta.
Toda modificación de las condiciones de la oferta importa propuesta de un nuevo contrato. Pero si el asegurador, en
vez de formular una contraoferta, emite la póliza con modificaciones, el asegurado puede impugnarla en el término
de un mes, no obstante considerar vigente el contrato en lo restante.

Forma y prueba
El contrato de seguro es formal, pero al solo efecto probatorio. Según el Art 11 el contrato de seguro solo puede
probarse por escrito, sin embargo todos los demás medios de prueba serán admitidos, si hay principio de prueba por
escrito.

La póliza constituye el medio de prueba por excelencia del contrato de seguro. Hasta la emisión de la póliza y a fin
de evitar que el asegurado carezca de instrumentación, se puede utilizar “el certificado provisorio de cobertura”, el
cual, además, es prueba suficiente del contrato.
El certificado de cobertura es un documento que expide el asegurador, describiendo, al menos, todos los
elementos de todo seguro, describiendo “el interés asegurado, el riesgo, la prima y la prestación del asegurador”.
La póliza se emite en un solo ejemplar que se entrega al asegurado y su contenido esta especificado en el
párrafo segundo del artículo 11 de la LS.
La póliza deberá contener:
 Nombre y domicilio de las partes;
 El interés o la persona asegurada,
 Los riesgos asumidos,
 El monto y el plazo desde el cual ellos se asumen,
 La prima o cotización,
 La suma asegurada,
 Las condiciones generales del contrato.-

Respecto de las condiciones generales, son aquellas predispuestas por el asegurador, en forma uniforme para todos
los contratos y predispuestas en el texto de las pólizas.
Respecto de las condiciones particulares, son aquellas que son elaboradas de cómo un acuerdo entre el asegurado y
el asegurador, son las cláusulas manuscritas y no predispuestas al adverso del contrato

Modalidades de Emisión: La póliza puede ser emitida “al portador, a la orden o nominativamente”, salvo los
seguros de personas que solo pueden ser emitidas en forma nominativa. (Art 13 parrf 4 LS).-

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Las pólizas a la orden y al portador pueden transferirse por la simple entrega (al portador) o por endoso (a la
orden), y el asegurador se libera si cumple sus prestaciones respecto del portador o endosatario
El asegurador puede oponer las defensas, respeto del nuevo asegurado, que podría haber opuesto contra el
anterior, referente al contrato de seguro, salvo la falta de pago de la prima si la deuda no resulta de la misma póliza
(art 13 parrf 1 LS)
En caso que una póliza al portador o a la orden sea robada, perdida o destruida, puede acordarse su reemplazo
mediante garantía suficientemente. (Art- 13 parrf 3 LS)
Las pólizas nominativas se transfiere por cesión de derechos y el cambio de titularidad debe ser notificado al
asegurador, de acuerdo a lo establecido en el articulo 82 LS.-
La ley de seguros prevé la posibilidad de obtener duplicados de los presupuestos y pólizas

Modalidades de Contratación:
Individual: el seguro puede celebrase por el propio titular del interés asegurado o puede celebrase por un tercero
para amparar el interés d otro.

Seguro por cuenta ajena: Se da en el supuesto de que quien contrate lo haga a nombre propio y no es el titular del
interés asegurado, estamos en presencia de un seguro por cuenta ajena. Es decir, que se excluye o carece del que
contrata de un interés propio y ambos extremos deben darse simultáneamente (contratar a nombre propio y en
interés ajeno).-
En esta modalidad de contratación aparece la persona del “tomador” que es quien contrata el seguro, el cual se
distingue del asegurado que es el titular del interés.-

¿En que casos no se da la contratación por cuenta ajena?


Cuando es tomado por el representante, gestor de negocios, ni tampoco en el seguro contratado sobre un bien ajeno
pero a nombre y por interés propio. (Seguros de responsabilidad civil contratados por depositarios).

¿Qué se presumen en caso de duda sobre el modo de contratación?


Se presume que el contrato es a nombre propio.

En la contratación del seguro “por cuenta de quien corresponda”, basta con la identificación del interés.
Esta modalidad de contratación generalmente es utilizada, cuando es incierto o esta controvertido el titular del
interés a la conclusión del contrato o el interés asegurado pertenece a muchos titulares y no es posible especificar
preventivamente la cuenta ideal material de cada uno de ellos o bien se prevé que el interés cambiara durante su
exposición al riesgo, y se trata de mantener la continuación de la relación aseguradora no obstante los sucesivos
cambios de titular del interés.
En los seguros por cuenta de quien corresponda la persona del asegurado es indiferente para el asegurador a
los fines de la apreciación del riesgo.
El asegurador se encuentra obligado cuando el tercero asegurado invoque el contrato después del siniestro.(art
22 LS)

En la contratación de seguro por cuenta ajena ¿Quién es el titular de los derechos emergentes del seguro y quien es
el legitimado para su ejercicio?
El titular de los derechos es el asegurado; en virtud de la estipulación que se hace a su favor de necesidad de
aceptación.
La legitimación para su ejercicio va a estar en cabeza de quien tenga la posesión de la póliza.
Esto tiende a la protección de los derechos que pueden corresponderle al tomador frente al asegurado en virtud
de las relaciones internas existentes entre los mismos, las cuales no se manifiestan en la contratación del seguro.

En el seguro por cuenta ajena hay una triple relación:


 Tomador – Asegurador;
 Asegurado – Asegurador;
 Tomador – Asegurado;
El tomador es quien contrata el seguro con el asegurador y en principio, es titular de todas las obligaciones y
cargas derivadas del contrato.
Respecto de las declaración de los riesgos, debe ser efectuada por el tomador del seguro, “aunque para juzgar
la reticencia se considerara la conducta del asegurado y el conocimiento del tomador y asegurado, salvo que el
contrato por cuenta ajena se haya celebrado sin el consentimiento del asegurado y al momento de la concertación se
haya hecho conocer al asegurador que se celebraba por cuenta ajena (Art. 10, 21 y 26 LS)

La prima ¿por quien es debida?


Es debida por el tomador, pero si este cae en insolvencia, el asegurador puede exigir también la prima al
asegurado y compensarla con la eventual prestación que adeude (art.27 LS)
Asimismo y dado su carácter de titular del interés, el asegurado puede pagar la prima para evitar la suspensión
de la cobertura y eventual rescisión.

¿Qué derecho tiene el tomador, si este posee la póliza?


El tomador puede ejercer los derechos derivados del contrato, aunque este ejercicio es limitado, “ya que para
el cobro de la indemnización” el asegurador puede exigir que el tomador acredite el consentimiento de asegurado,
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salvo que el tomador haya celebrado el contrato en cumplimiento de un mandato o en cumplimiento de una
obligación legal. (art. 23 parrf.2 LS).

Respecto de la relación entre el asegurado y el asegurador, ¿el asegurado es parte del contrato?
NO, y solo puede ejercer los derechos derivados del contrato si posee la póliza o tiene el consentimiento del
tomador (art.24 LS).
Las cargas también recaen, en definitiva, sobre la persona del asegurado, que es el titular del derecho.
Puede ejercer todo tipo de acciones conservatorias.

¿Qué defensa puede oponerle el asegurador al asegurado?


Todos los que se funden en el contrato, y los personales que tenga contra el asegurado, pero no puede oponerle las
defensas personales que tenga contra el tomador del seguro o los titulares anteriores del interés en su caso.-

Respecto de la relación entre el tomador y el asegurado ¿Qué derechos tiene el tomador?


El tomador “tiene derecho de retención sobre la póliza”, y “no esta obligado a entregarla al asegurado, o al sindico
liquidador del concurso de este, hasta tanto se le reembolse lo que haya pagado en razón del contrato.

SEGURO COLECTIVO: Este tipo de seguro se presenta en los seguros de personas. Se utiliza para cobertura de
un grupo de personas que se encuentra en una cierta relación con el tomador del seguro (como por ejemplo la de los
empleados que se encuentran bajo relación de dependencia).
La contratación es realizada por una persona que actúa como tomadora en interés de los integrantes del grupo.
Los integrantes del grupo, sus beneficiarios, tienen un derecho propio contra el asegurador desde que ocurre el
evento previsto. (Art 153 LS)
Las condiciones de incorporación al grupo asegurado deben fijarse en la póliza. Si se exige examen medico
previo, la revisada debe ser efectuada por el asegurador dentro de los 15 días de la comunicación de la fecha de
examen, y la incorporación, queda supeditada a dicho examen.
La desvinculación del grupo hace cesar la cobertura, salvo pacto en contrario (art. 155 LS).
El tomador no puede ser beneficiario del seguro colectivo (salvo que integre el grupo y por los accidentes
personales que sufra, o en el supuesto de que haya tomado a su exclusivo cargo el pago de la prima y convenido que
el seguro cubra primeramente sus responsabilidad civil hacia los integrantes del grupo, integrándose el saldo al
beneficiario, o también cuando tenga un interés licito respecto de la vida o la salud de los integrantes del grupo y en
la medida del perjuicio concreto (art.156 parrf 2 LS)

SOBRESEGURO E INFRASEGURO: Ambos están previstos en las disposiciones generales sobre seguros
patrimoniales. En los seguros de daños patrimoniales rige “el principio indemnizatorio” según el cual “la prestación
del asegurador va a estar en función del los daños efectivamente sufridos por el interés asegurado. (Art. 62 LS).-
Con el limite de la suma asegurada y sin brindar ganancia alguna para al asegurado. Esto tiende a evitar la
provocación dolosa de siniestros.
Si la suma asegurada es igual al valor del interés asegurado, el seguro “es pleno” y el resarcimiento del daño
es completo.
Si la suma asegurada excede el valor del interés asegurado se da el “sobre seguro” pagado en exceso .
(Art 65 parrf 1)
En el caso de que el sobre seguro sea doloso, es decir, cuando fue celebrado con la intención de enriquecerse
indebidamente con el excedente del asegurado “el contrato es nulo” y si el asegurador lo desconoció sin culpa de su
parte la sobreestimación dolosa al el momento de la contratación, (tiene derecho a la prima por el periodo de seguro
durante el cual adquiere tal conocimiento) (art 62 parrf 2)
Si la suma asegurada supera notablemente el valor actual del interés asegurado, el asegurador o el tomador
pueden requerir su deducción (art 62)

Si el valor del interés asegurado “excede la suma asegurada”, se da “el infraseguro”, y la indemnización
va a se proporcional a ambos valores, salvo pacto en contrario. (Art 65 parrf 2 LS).-

PLURALIDAD DE SEGUROS: La pluralidad de seguros se produce cuando una persona asegura con dos o mas
aseguradores un mismo interés, “entre el mismo riesgo y por un mismo plazo”.-
El asegurado tiene la carga de notificar la pluralidad de seguros a cada uno de los aseguradores, indicando los
demás seguros concertados, las sumas aseguradas y los aseguradores, (bajo pena de caducidad), salvo pacto en
contrario, (art.67 parrf 1 LS).
Los aseguradores ¿tienen derecho a extinguir el contrato?
NO, y en caso de producirse un siniestro y siempre que no existan estipulaciones especiales en el contrato, o entre
los aseguradores cuya cobertura se encuentran vigentes responderán en proporción el monto de sus contratos, hasta
la concurrencia de la indemnización debida, teniendo el asegurador que haya abonado una suma superior, acción
para reclamar al asegurado y a los restantes aseguradores lo pagado en exceso. (art.67 parrf 2)

¿Qué sucede en el supuesto de que la pluralidad de seguros se configure por descuido del asegurado que no conocía
la existencia de otro contrato anterior?
Puede solicitar la rescisión del más reciente o la deducción de la suma asegurada al monto no cubierto por el primer
contrato con disminución proporcional de la prima. El pedido debe hacerse inmediatamente de conocido el seguro y
antes del siniestro. (art.69 LS)
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¿Qué sucede en el supuesto de que los contratos se celebren en forma simultanea?


Solo puede pedirse la disminución a prorrata de las sumas aseguradas.

¿Qué sucede si la suma asegurada por todos los contratos supera el valor del interés?
El asegurado no puede pretender, en el conjunto, una indemnización que supere el monto del daño sufrido.

¿Qué sucede si los contratos han sido celebrados con la intención enriquecimiento indebido?
Se aplica lo dispuesto sobre el “sobreseguro doloso”

EL REASEGURO:
El reaseguro es un seguro contratado por el asegurador, para cubrir ciertas condiciones, su eventual
responsabilidad patrimonialmente derivada de los contratos de seguros que celebre.-
En idéntico sentido se lo ha definido como el seguro que, midan una obligación de reembolso, cubre al
asegurador contra una carga patrimonial derivados de los contratos de seguros que celebro.-
En idéntico sentido se lo a definido como el seguro que, mediante una obligación de reembolso, cubre al
asegurador contra una carga patrimonial proveniente de un contrato que celebro.-

FUNCIONES: El reasegurador cumple trascendentales funciones en la actividad aseguradora.-


Como dijimos con anterioridad, una de las bases sobre la cual descansa la actividad empresaria del seguro es
“la homogeneidad” de las sumas aseguradas.
Esta homogeneidad solo puede lograrse completamente si se constituyeran grupos de riesgos exactamente
iguales, lo cual seria trascendentalmente dificultoso y limitaría sensiblemente la gestión comercial de la entidad. Por
ende, el reaseguro, junto con el coseguro, son instituciones mediante las cuales se produce la homogeneidad de las
sumas aseguradas.
Asimismo, el reaseguro facilita la explotación masiva del negocio del seguro, “permitiendo al asegurador la
Asunción de riesgos por encima de su capacidad económica – financiera, lo cual es particularmente importante para
las entidades pequeñas y medianas.

CLASES DE REASEGUROS: Los reaseguros pueden clasificarse: 1) De acuerdo a las modalidades tenemos:
A) Proporcionales; B) No proporcionales; 2) De acuerdo con sus formas tenemos: A) Individuales; B) Generales;

1) a) Reaseguros Proporcionales: Aquí el asegurador “cede” al reasegurador una proporción de los riesgos
asumidos y de las primas percibidas, participando el reasegurador en los siniestros también en tal medida. “Se
conoce como reaseguro de riesgos”.-
2) Teniendo en cuenta sus formas: El reaseguro individual: que fue propio de los comienzos de la
institución, es aquel que se pacta para cada contrato de seguro particular y en el cual el asegurador carece de
cobertura por el lapso que medie entre la celebración del seguro y su correspondiente reaseguro.- Esto dificulta la
celebración masiva de contratos, y junto con el inconveniente del eventual “descubierto” que sufre el asegurador,
hace que en la practica actual del seguro, el reaseguro individual se emplee para cubrir aquellos riesgos que quedan
fuera del reaseguro en general, o cuando tal reaseguro general no existe o cuando el asegurador no quiere por algún
motivo incluir tal riesgo en el seguro general.- El reaseguro general: Cubre una multiplicidad de riesgos, de
naturaleza y condición indeterminada en su individualidad y numero, por un plazo dado. La inclusión de los
contratos celebrados por el asegurador dentro del reaseguro se realiza mediante sucesivas declaraciones de
“alimento”.- En el reaseguro general, el asegurador conoce de antemano los limites en los que contara con la
cobertura de el reaseguro y la iniciación de los riesgos es simultanea tanto para el asegurador como para el
reasegurador se producirá con la declaración de alimento. El reaseguro general, es por lo comun obligatorio para el
asegurador y puede ser facultativo u obligatorio para el reasegurador.-

REGIMEN legal
El reaseguro se rige por las escasas contenidas en la Ley de Seguros y fundamentalmente por lo convenido por las
partes.-(articulo 162 LS).-

EL INSTITUTO NACIONAL DE REASEGUROS (I.N.D.E.R.)


El reaseguro en la Argentina fue operada en forma privada hasta 1946.
Por decreto 15.346/46, ratificado posteriormente en 1947, se creo el Instituto Mixto Argentino de Reseguros
(I.M.A.R.), con capitales estatales y de entidades de seguros argentinas, el cual ejerció el monopolio del reaseguro.-
En 1952 el IMAR se transforma en el INDER, “que fue constituido inicialmente como empresa del Estado y
que opero como reasegurador monopólico en todas las ramas, salvo las de crédito y caución de la exportación” 8su
régimen estaba dado por el decreto 10.073/53 dictado por delegación de la ley 14.152).-
Las entidades Argentinas debían ceder la totalidad del excedente de sus “planes de retención” y las empresas
extranjeras el 30% de los seguros que contratase localmente.-
El INDER fijaba su propia retención y retrocedía el excedente con preferencia a las entidades Argentinas,
recibiendo también retrocesiones de exterior. Sin perjuicio del ejercicio monopólico, el INDER “podía autorizar el
reaseguro directo del exterior”.-

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Por resolución del Ministerio de Economía del 27 de noviembre de 1989, se autorizo la libre contratación del
reaseguro en la Argentina, respecto de las empresas nacionales y extranjeras, hasta un “40% de los excedentes de su
retención”.-
Finalmente por decreto 171/92, se disolvió el INDER, liberando totalmente el mercado del reaseguro en la
Argentina.-

Prescripción
Término
Art. 58. Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la
correspondiente obligación es exigible.
Prima pagadera en cuotas
Cuando la prima debe pagarse en cuotas, la prescripción para su cobro se computa a partir del vencimiento de la
última cuota. En el caso del último párrafo del artículo 30, se computa desde que el asegurador intima el pago.
Interrupción
Los actos del procedimiento establecido por la ley o el contrato para la liquidación del daño interrumpe la
prescripción para el cobro de la prima y de la indemnización.
Beneficiario
En el seguro de vida, el plazo de prescripción para el beneficiario se computa desde que conoce la existencia del
beneficio, pero en ningún caso excederá de tres años desde el siniestro.
Abreviación
Art. 59. El plazo de la prescripción no puede ser abreviado. Tampoco es válido fijar plazo para interponer acción
judicial.

CARGAS Y OBLIGACIONES DEL ASEGURADO.


1. Pago de la prima. La carga más importante del asegurado está constituida por el pago en término de la
prima del seguro, que resalta ser, además, la prestación principal a su cargo. El incumplimiento de esta carga
provoca la “suspensión” de la cobertura.
El pago de la prima constituye también una obligación en cuanto a la porción debida por el riesgo corrido por el
asegurador hasta la regularización de la situación o la rescisión del contrato por incumplimiento de pago. En estos
supuestos, el asegurador tiene acción para perseguir el cobro de la prima del tomador o del asegurado, según los
casos (arts. 27 y 32, L.S.).
2. Mantener el estado del riesgo. El estado del riesgo lo constituyen las circunstancias que pueden
influir sobre éste o sobre las probabilidades de que ocurra el siniestro.
Esta situación puede sufrir modificaciones previsibles e imprevisibles que lo agraven o lo disminuyan. Corres -
ponde al asegurado tomar las medidas para mantener este estado del riesgo y no alterarlo por acto propio.
Cuando el riesgo disminuye el asegurado tiene derecho a un reajuste de primas futuras en su favor. Pero cuando
se agrava impone como carga la información al asegurador de esta situación, para que reajuste la prima conforme al
nuevo estado del riesgo o disponga la rescisión del contrato (art. 35, L.S.).
3. Denunciar la agravación del riesgo. La alteración del estado del riesgo puede provenir de una acción
(realizar un acto que lo agrave) o de una omisión (no practicar los actos necesarios para el cuidado del riesgo, v.gr.,
en caso del seguro de robo, no tomar las precauciones propias para evitarlo cerrando convenientemente los accesos
a un negocio durante la noche).
Por otra parte, esta alteración puede ser producida por la conducta del asegurado o de un tercero. Si la
agravación del riesgo fue causada por un acto del asegurado, éste debe informarla previamente al asegurador.
En cambio, si lo fue por el hecho de un tercero, la información debe suministrarse apenas conocida la nueva
situación del riesgo y con la premura y diligencia propias del caso (art. 38, L.S.).
La información debida debe suministrarse en la forma y por los medios indicados en la póliza. De no estar espe -
cificado este procedimiento, deberá realizarse de la manera que el asegurado considere conveniente, considerando
la finalidad de la información.
La omisión de la denuncia de la agravación del riesgo (incumplimiento de la carga informativa) libera al asegu-
rador si el siniestro ocurre durante la subsistencia de la agravación, salvo que la omisión o demora no sea debida a
la culpa o negligencia del asegurado o el asegurador haya conocido en tiempo oportuno y por otros medios esta
agravación (art. 40, L.S.).
Como norma general hay que tener en cuenta que las disposiciones atinentes a la agravación del riesgo no se
aplican en los casos en que se provoque para precaver el siniestro o atenuar sus consecuencias o por un deber de
humanidad generalmente aceptado.
4. Denuncia del siniestro.El asegurado o los derechohabientes del occiso deben comunicar al asegurador
el acaecimiento del siniestro dentro de los tres días de conocerlo (art. 46, L.S.).
De no hacerlo así, serán sancionados con la caducidad de sus derechos, salvo que haya mediado caso fortuito,
fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia.
Teniendo esta carga un objetivo de carácter informativo, también puede ser cumplida por un tercero. Esta carga
se complementa con otras que permiten al asegurador contar con los elementos necesarios para la liquidación del
siniestro.
5. Suministro de información. El asegurado debe suministrar toda la información que permita
determinar las características del siniestro y la extensión de la prestación a cargo del asegurador.
A su vez el asegurador requerirá del asegurado, en forma directa o por medio de su representante, en forma
razonable y oportuna, toda la información que le permita verificar el siniestro.
El incumplimiento de esta carga informativa no acarrea caducidad sino cuando se produce maliciosamente.
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El asegurado debe permitir la actuación indagatoria del asegurador, ya sea en forma pasiva o activamente, pro-
veyéndole los elementos necesarios para que cumpla con su cometido, so pena de ser sancionado con la caducidad
de sus derechos a la indemnización.
Este derecho del asegurador y la correlativa carga del asegurado se halla sujeto a dos criterios básicos
limitativos: la necesidad de conocimiento del primero y la razonabilidad del requerimiento en vista a sus funciones
específicas y la posibilidad de satisfacción por parte del segundo.
El suministro de prueba instrumental se diferencia de las otras cargas porque el incumplimiento malicioso no
acarrea la caducidad de los derechos sino que dilata el plazo que tiene el asegurador para pronunciarse sobre tales y,
por ende, para hacer efectiva la indemnización.
Pero el asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si al cumplir con la información a su cargo exagera
fraudulentamente los daños o emplea pruebas falsas para acreditarlos (art. 48, L.S.).
La exageración fraudulenta requiere dolo, es decir, propósito de engañar para obtener un resarcimiento inde bido
superior al real. No hay exageración fraudulenta en los casos de sobreseguro o de simple exageración de daños sin
ánimo de defraudar o cuando sólo hay disparidad de criterios entre las valuaciones practicadas y los reclamos
efectuados.
6. No introducir cambios en las cosas dañadas. Otra carga es la de no introducir cambios en las cosas
dañadas por el siniestro, para impedir que se dificulte al asegurador establecer las causas del daño o su magnitud.
Por ello hay que recordar que una vez producido el siniestro —y hasta su liquidación por el asegurador— existe
la prohibición de cambiar las cosas dañadas. El objeto de esta carga es el de evitar que desaparezcan rastros y
evidencias que hubieran permitido al asegurador establecer y verificar las causas y la importancia del siniestro.
Sin embargo, cuando el perjuicio producido por el siniestro es parcial, el asegurado puede separar las cosas
dañadas de las indemnes.
También puede realizar cambios en las cosas dañadas cuando sea útil para el salvamento de los bienes o lo exija
el interés público (probabilidades de derrumbe, focos infecciosos, etc.); cuando sea necesario para el normal desa-
rrollo de la actividad; cuando el asegurador lo autorice; cuando haya inexcusable dilación del asegurador en la com-
probación del daño y esta demora perjudique al asegurado o a terceros.
La violación de esta carga libera al asegurador cuando el incumplimiento del asegurado sea malicioso o cuando
dificulte la posterior verificación del siniestro.
Es decir que la caducidad en estos casos se producirá cuando los cambios sean realizados con malicia, pero no
cuando se realicen con el consentimiento del asegurador o haya morosidad de su parte en verificar el estado del
siniestro; o cuando corresponda a un acto de salvamento.
7. Salvamento. El salvamento es un deber que la ley impone al asegurado de disponer lo necesario, en la
medida de sus posibilidades, para evitar el daño o disminuirlo.
El deber de ejecución de los actos de salvamento nace con la inminencia del siniestro y se mantiene en tanto
sean de posible realización los daños provocados por el hecho previsto como riesgo en el seguro.
Salvo expresas instrucciones del asegurador, el asegurado deberá cumplir con esta carga realizando lo que es-
time necesario para evitar o disminuir el daño.
Luego el asegurador le reembolsará todos los gastos realizados que no sean manifiestamente desacertados, aun -
que las medidas adoptadas hayan sido infructuosas o excediesen en su conjunto la suma asegurada (art. 73, L.S.).
En caso de existir pluralidad de seguros puede ocurrir que las instrucciones recibidas de los diversos
aseguradores sean contradictorias. En tal supuesto el asegurado deberá obrar conforme a las que aparezcan como
más razonables, según las circunstancias (art. 72, L.S.).
La mera infracción formal de esta carga no acarrea sanción, requiriéndose que la omisión obedezca al dolo o la
culpa grave del asegurado y que como consecuencia de ello se haya perdido la ocasión de disminuir el daño. En la
medida de esta probable disminución es que el asegurador queda liberado de la obligación de indemnizar.

CARGAS DEL ASEGURADOR.


El asegurador también asume cargas y obligaciones derivadas de la ejecución del contrato de seguro que ha
celebrado con el asegurado o tomador.
La obligación principal del asegurador es indemnizar al asegurado o beneficiario del seguro en ocasión de
ocurrir el evento previsto (siniestro).
Esta obligación es conocida vulgarmente por el nombre de “asunción del riesgo”.
Cabe decir que esta obligación esencial del asegurador, típica prestación de empresa, es la médula misma del
contrato de seguro y consiste en la satisfacción de la necesidad generada por el daño sufrido por el asegurado como
consecuencia del acaecimiento del riesgo previsto, dentro de los límites convenidos y de la manera más pronta y
efectiva que resulte posible (diligencia).
El asegurador percibe las primas de los asegurados justamente para poder afrontar la obligación de
indemnizarlos en caso de siniestro. Su razón de ser y su cometido profesional es, precisamente, otorgar la certeza de
que en caso de ocurrencia del riesgo previsto (siniestro) el asegurado no sufrirá daño alguno (dentro de los límites
convenidos contractualmente), porque el asegurador responderá por las consecuencias lesivas del siniestro.
El asegurador tiene diversas cargas legales que debe cumplir dentro de los plazos previstos, porque de no ser
así, incurre en mora por el mero vencimiento de éstos (art. 51, párr. 49, L.S.). Algunas cargas tienen carácter
presuncional y otras simplemente prevén plazos para el ejercicio de ciertos derechos, que se pierden de no
ejercerlos en tiempo debido.
Así es común que se obligue al asegurador a pronunciarse en determinados plazos, bajo pena de perder sus
derechos. En tal sentido, el art. 5, L.S., impone al asegurador el deber de impugnar el contrato dentro de los tres
meses de conocida la reticencia o falsedad que pretenda alegar, bajo pena de no poder invocaría una vez vencido
dicho plazo; el art. 39, L.S., impone un plazo de siete días para que el asegurador se pronuncie sobre la rescisión del
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contrato que pretenda fundar en la agravación del riesgo debida a un hecho voluntario del tomador. También tiene el
asegurador un plazo para pronunciarse acerca de la aceptación del siniestro y del derecho del ase gurado a percibir la
prestación convenida (art. 49, L.S.).
En materia presuncional, debe el asegurador pronunciarse en determinado lapso respecto de la prórroga del
contrato que le propone el asegurado, ya que de no hacerlo en tiempo oportuno se presume que ha aceptado la
propuesta (art. 4, L.S.).
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BOLILLA 9: DIFERENTES CLASES DE SEGUROS.-
1) Seguros de daños patrimoniales: concepto. Caracteres. Clasificación.-
Los seguros de daños patrimoniales “son aquellos destinados a ceder al asegurador las consecuencias
patrimonialmente desfavorables que un evento incierto produzca sobre un bien.”

Caracteres:
a) Es Resarcitorio: Esto quiere decir que la prestación del asegurador va a estar en función del daño
efectivamente sufrido por el interés asegurado, siempre que no medie culpa o dolo. Salvo pacto en
contrario. (Se aplica la regla proporcional). El limite esta dado por la suma asegurada, sin brindar ganancia
alguna para el asegurado.- Esto tiene la finalidad de evitar la provocación dolosa del siniestro. Se tiene en
cuenta el valor de la cosa al momento de acaecido el siniestro.- El principio indemnizatorio se complementa
con la regla proporcional. La regla proporcional relaciona “la suma asegurada con el valor del interés
asegurado” al momento del siniestro y hace que la indemnización sea proporcional a dicha relación.

CLASIFICACION:
2) SEGURO DE INCENDIO. Riesgo que cubre. Resarcimiento.
Concepto: “Es aquel por el cual el asegurador se obliga, dentro de los limites del contrato y la ley, a indemnizar el
daño producido por el fuego en el bien o bienes del asegurado”.
Incendio: Existe incendio cuando una cosa no destinada a consumirse por el fuego, es consumida por este o por el
calor del fuego hostil.-
Fuego hostil: Es aquel que no se lo puede detener, aun cumpliendo con las normas de seguridad impuestas por la
ley es capaz de extenderse por su propia fuerza.-
Fuego no hostil: Es aquel proveniente de las calderas, estufas, parrillas, en general el proveniente del uso ordinario
del fuego.- (no cubre el seguro)

RIESGO QUE CUBRE: Art 85 LS. El seguro contra incendio cubre daños “directos e indirectos”.-
Los daños directos son los que se producen por “la llama, calor y humo” provenientes del fuego hostil.-
Los daños indirectos, son aquellos daños que se producen como consecuencia del incendio, como por
ejemplo “los provocados por los bomberos en ocasión de extinguir el incendio, la demolición de paredes, los robos
producidos cuando se produce la evacuación de las cosas, los daños producidos por la acción del agua”, en general
todos los daños que son producidos como consecuencia del fuego hostil.-
- La indemnización también debe cubrir los bienes asegurados que se extravíen durante el incendio.

Hechos equiparables al incendio: Art 86 la explosión y el rayo.- Respecto de la explosión, el seguro cubrirá los
daños si la explosión se produce como consecuencia del incendio, pero no cubrirá si la explosión produce el
incendio.-
Tener presente que el asegurador no responde si la explosión o el incendio son provocados por un terremoto.-
Halperin sostiene que cuando el terremoto solo agrava las consecuencias del incendio, “el asegurador
responderá por estas” porque el siniestro es indivisible.-

CARGAS DEL ASEGURADO: (además de las cargas generales)


 Debe evacuar el edificio;
 Debe cumplir con todas las medidas de seguridad (matafuegos, alarmas contra incendios, etc.)
 Debe poner el debido cuidado.-

RESARCIMIENTO:
1) Para edificios: “La regla es la deducción de la vestutez del bien”. El monto se deberá calcular según el
estado del edificio después del siniestro. El daño puede ser total: cuando técnicamente procede la
demolición del edificio. Si el daño es parcial: en este caso puede ser procedente la reconstrucción del
edificio por parte del asegurador, “siempre que este expresamente convenido”. Respecto del “lucro
cesante”: no incluye la indemnización, salvo pacto en contrario entre el asegurado y el asegurador.
Respecto de la cláusula de reconstrucción: Si existe cláusula de reconstrucción, el asegurador puede
exigir que la indemnización se destine realmente a ese objeto y a requerir garantías suficientes.-
2) Para las mercaderías producidas por el mismo asegurado: Se tendrá en cuenta el costo de fabricación de
las otras mercaderías o por el precio de adquisición. En ambos casos, tales valores no pueden superar al
precio de venta al tiempo del siniestro;
3) Para el caso de los animales: Por el valor que tenían al tiempo del siniestro, si son animales de raza o pura
sangre, según su valor tasado al tiempo de ocurrir el siniestro;
4) Para materias primas, frutos o productos naturales: según los precios medios el día del siniestro.-
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5) Para muebles del hogar y otros objetos de uso, herramientas y maquinarias: Según el valor de las
cosas al momento del siniestro, “sin embargo podría convenirse que se indemnizara según el valor de
reposición”

SEGURO DE AGRICULTURA: Son aquellos que, en su conjunto, tienen por objeto la cobertura de los riesgos
que amenazan la “actividad agraria”.-
Este tipo de seguro se refiere a cualquier daño que pueda dañar la explotación (agraria, forestales, pecuarias),
en determinada etapa de la producción.
Tiene por objeto asegurar la explotación en determinada etapa de las actividades como la siembra, cosecha y
análogos, con respecto a todos o algunos de los productos.-
La cobertura del seguro puede ser contra “GRANIZO” o “HELADAS”. En el premier caso, el riesgo es ese
fenómeno climático que causan un daño en los frutos o productos asegurados, aun cuando concurran otros
fenómenos climáticos. En el segundo supuesto, no se practica entre nosotros como seguro privado a causa de la
intensidad, generalidad y habitualidad de los daños que producen.-

CALCULO DE LA INDEMNIZACION:
La indemnización se calcula según el valor que hubiera alcanzado la cosecha de no dañarse por el
graniza o la helada y “deduciendo” de el los gastos (por ejemplo de recolección), que el asegurado hubiese
soportado de no producirse el siniestro.
Es decir, el valor de la indemnización se determina con respecto al futuro, al tiempo de la cosecha.
El asegurado no puede realizar cambios en los productos afectados por el daño sin el consentimiento del
asegurador, solo puede realizar cambios sobre frutos y productos que no pueden postergarse, según las normas de la
adecuada explotación.

PLAZO DE COBERTURA: Generalmente es de 1 año, que es lo habitual para cosechar los productos. Si se tratan
de productos cuya recolección requieran de mas tiempo “se juzgara contratado por ese plazo mayor” (caso contrario
el seguro carecería de objeto)

PLAZO PARA DENUNCIAR: el plazo para denunciar el siniestro es de 3 días.- (En el caso de animales el plazo
se reduce a 24 hs).

CARGAS DEL ASEGURADO:


 Denuncia del siniestro en el termino de 3 Díaz;
 Mantener el estado del riesgo, las pólizas prohíben abandonar el cultivo.-
 Informar el estado de las sementeras en un plazo breve y la no remoción de los productos dañados hasta
que se realicen la inspección de los cultivos, ni dejar penetrar animales.
 Si el siniestro ocurre en época de siga (cosecha), la recolección de los sembrados no dañados se podrá
realizar, “pero dejando en pie la hectáreas central y la las cuatro hectáreas esquineras del lote afectado,
que sirven para dar base para la valuación del daño (Halperin) (esto es pregunta de examen)

En los seguros de agricultura ¿Cuándo procede la indemnización?


Según las pólizas usuales, cuando el daño supere “el 6%” de la suma asegurada, que corresponda a la superficie
afectada.-
Funciona a modo de franquicia, para determinar si procede la indemnización. Tiene por objeto evitar la
realización de inspecciones o tasaciones de siniestros de pequeña magnitud, por gastos que tales diligencias
generan.-

SEGURO DE ANIMALES: Esta clase de seguros tiene por objeto cubrir la vida y salud de cualquier especie de
animales.-
Halperin señala que no obstante la cría de animales para la producción de carne, que es una de las grandes
industrias del país, “solo se practica el seguro de mortalidad de animales de raza”.-

Riesgos que cubre la póliza usual:


1) Muerte del animal asegurado que puede ser “voluntaria o involuntaria”:
 Voluntaria: Por sacrificio del animal: esta VEDADO, es preciso el consentimiento del asegurador. Este
principio tiene una excepción, que se da cuando el sacrificio sea dispuesto por autoridad, esto se da
cuando las circunstancias del caso sean tan urgentes que no se pueda notificar al asegurador. Esta
urgencia deberá ser determinada por un veterinario o en su defecto por dos prácticos.-
 Involuntaria: por enfermedad, accidentes, incendio, explosión, rayos, inundación o terremoto. Se deben
pactar estos supuestos para contrarrestar los efectos del artículo 100.-

CARGAS DEL ASEGURADO:


 Denunciar en un plazo de 24 hs en el supuesto de muerte del animal y en caso de cualquier enfermedad o
accidente “aunque no sea el riesgo cubierto”.-
 Prestar asistencia al animal asegurado, deberá dar inmediata intervención a un veterinario y/o en su
defecto a un practico. (gente de campo especializada)
 El asegurador tiene derecho a inspeccionar a los animales cuando lo crea necesario a su costa.-

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Daños que no cubre salvo pacto en contrario:


 Los derivados de enfermedades por los que corresponda al asegurado una indemnización con recursos
públicos, aun cuando el derecho se hubiera perdido como consecuencia de una violación a las normas de
policía.-
 Los causados por terremotos, inundación, explosión, rayos o incendios, salvo pacto en contrario.
 Los ocurridos en ocasión o durante el transporte, carga o descarga, salvo pacto en contrario.-

INDEMNIZACION: El monto de la indemnización es un “valor tasado”, puesto que el asegurador indemnizara


solo el monto que esta expresado en la póliza y se deduce lo que el asegurador hubiera obtenido por la venta de los
restos (por ejemplo el cuero, huesos, carne, etc., del animal muerto).- Además también se deduce lo que obtenga el
asegurado por la restitución que dispongan las leyes de policía sanitaria.(pregunta de examen).-

SEGURO DE TRANSPORTE: Se rige por el seguro de transporte terrestre, que es un típico seguro de daños, que
surge como un apéndice o continuación del seguro marítimo, que cubre a las mercaderías desde el puerto de
desembarco hasta el punto de destino, en el interior del territorio al que no se puede acceder por vía marítima o
fluvial.-

Riesgos que cubren: El art. 121 prevé: “el asegurador puede asumir cualquier riesgo a que estén expuestos los
vehículos de transporte, las mercaderías o la responsabilidad del transportador”.-
El asegurador Argentino utiliza una póliza especifica de transporte para asegurar las mercaderías durante el
traslado, cubriendo en cambio las unidades trasportadoras mediante la póliza usual de automotores y la
responsabilidad del transportador mediante la póliza de responsabilidad civil especifica, respecto de las mercaderías
y los pasajeros transportados.

POLIZA USUAL: Cubre el interés asegurable “por cuenta de quien corresponda” las mercaderías y otros bienes
mencionados en la póliza y por los riesgos mencionados en la misma, durante el transporte aéreo o terrestre,
incluidos los complementarios por ríos y aguas interiores cuando el recorrido por aire o tierra sea el principal
transportador.-

MODALIDADES DE CONTRATACION: El seguro de transporte puede ser contratado “por tiempo” o “por
viaje”, el primer supuesto es normalmente utilizado por empresas de transporte y productores de bienes
(profesionales), son pólizas de “abono o flotante”, que son cargas a todos los efectos mediante declaraciones de
viajes que se efectúen habitualmente en forma “quincenal o mensual”.- El seguro contratado por viaje, son
normalmente los utilizados por personas no profesionales.

COMIENZO DE LA COBERTURA: Aquí hay que distinguir dos supuestos, cuando es celebrado por el propio
asegurado o cuando cuando es celebrado por el transportista.-
En el primer supuesto el contrato es celebrado por el propio asegurado, la cobertura comienza “una vez que el
vehículo cargado con la mercadería se pone en marcha para la iniciación del viaje”, en el lugar indicado en la
póliza, manteniéndose durante todo el viaje, incluyendo detenciones, estadios, etc., hasta el momento de llegada en
el destino final indicado en la póliza.-
En el segundo supuesto, si es contratado por el transportista, la cobertura comienza a partir del momento en
que recibe la mercadería, es decir, desde que la mercadería esta en el deposito del transportista, manteniéndose
durante todo el viaje hasta el momento de entrega de la mercadería en el destino indicado en la póliza, “sin exceder
de 15 días desde la llegada al deposito del transportista”

POLIZA USUAL: La póliza usual cubre los riesgos durante las interrupciones ocurridas durante el traslado de
la mercadería, por circunstancias que están fura del control des asegurado o del transportista en su caso y establece
que se mantendrá la cobertura durante cada interrupción, “siempre que no supere de 5 días, contados desde el
inicio de la misma”. (Por ejemplo cuando se produce una avería en el camión que traslada la mercadería).-
Cuando la prolongación del viaje o transponerte obedezca a un siniestro cubierto por la póliza, el asegurador
deberá indemnizar el daño producido, aun después de transcurrido el plazo.-

Siniestros que cubre el transporte terrestre: Cheque, vuelco, desbarrancamiento, derrumbe, caída de árboles o
postes, incendios o explosión, rayos, huracán, tormentas, ciclón, tornado, inundación, ablución o alud.-

¿En que casos el asegurador no cubrirá o quedara liberado de indemnizar?


 Cuando por acción u omisión del asegurado, este provoca el siniestro en forma dolosa o por culpa grave;
 Cuando es provocado por el vicio propio de la cosa o por el mal acondicionamiento o embalaje
insuficiente;
 Cuando el transportista o asegurado utiliza caminos extraordinarios, que no son los habituales.-

¿Cuáles son los supuestos enumerados taxativamente por las pólizas usuales?
 Culpa del cargador o destinatario (iuris tantum)
 Supuesto en que se utilizan caminos extraordinarios;
 Vicio propio de la cosa, acción de roedores, gusanos, insectos, moho y similares;
 Meteoritos, terremotos, maremotos, erupción volcánica, transmutaciones nucleares;

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 Incautación o decomiso de bienes o por decisión legitima o no de autoridad o de quien se las arroje, salvo
que las medidas se tomen a raíz de un siniestro cubierto;
 Hechos de guerra civil, nacional o internacional, revolución o Lokout (huelga de los empresarios del
transporte)
 Robos extravíos o faltas de entrega de bultos incompletos,
 Rotura, abolladura o contacto con otras mercaderías.

INDEMNIZACION: Al tratarse de mercaderías, el calculo de la indemnización, salvo pacto en contrario, se


realizara sobre el precio de la mercadería en el punto del destino al tiempo en que generalmente hubiesen llegado.-
Si no se puede establecer el precio, será el que tengan según los usos o costumbres del lugar que sea destino.-

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: “Es el seguro por el cual el asegurador se obliga a mantener
“indemne ala asegurado” por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato
a consecuencia de un hecha acaecido en el contrato”.-

El asegurador toma a su cargo la responsabilidad del asegurado y se obliga a pagar la indemnización que este
deba a terceros por los daños que ocasione.-
El interés asegurado recae sobre “todo” patrimonio del asegurador.-

RIESGO AEGURADO: Esta dado por la posibilidad de ser sujeto pasivo de una deuda por responsabilidad
“contractual o extracontractual” en que incurra.-
Es un riesgo de naturaleza legal.-
Responsabilidad Contractual, es la que surge como consecuencia del incumplimiento de un contrato o como
consecuencia de la existencia de una relación contractura. (Como por ejemplo el que surge de una relación laboral)
Responsabilidad Extracontractual, es la responsabilidad que surge de la acción u omisión del asegurado y que
ocasiona un daño o perjuicio a un tercero.-(por ejemplo la responsabilidad que surge de un accidente de transito
ocasionado por el asegurado).-
Cubre la responsabilidad provenientes “Hechos, objetos y profesiones”.-

REQUISITOS PARA QUE RESPONDA EL ASEGURADOR:


 El hecho debe ser causado por el asegurador;
 Que exista un daño que le sea imputable; (nexo de causalidad)
 Que exista reclamo por parte del tercero. ¿puede el tercero dirigir su acción directamente contra el
asegurador? NO, la eventual demanda no puede ser dirigida exclusivamente al asegurador sino que debe
establecerse conjuntamente contra el asegurado y el asegurador, puesto que tanto la doctrinariamente
como jurisprudencialmente reconocen a la citación de garantía la naturaleza de “acción directa no
autónoma”.

CITACION EN GARANTIA: “Es un recurso de carácter procesal que posibilita al asegurado y al damnificado
“traer al proceso al asegurado”.-

¿El asegurador se integra a la litis?


SI, puesto que constituye una carga generalmente establecida en las pólizas, que el asegurado debe dejar la
dirección del proceso al asegurador y en caso de no cumplirse y el asegurado asuma la defensa en el proceso con
sus propios letrados, sus honorarios quedaran a su exclusivo cargo.-
¿Cómo se llama a la existencia de dos demandados en la litis?
“Litis consorcio pasivo voluntario”
¿Qué efectos tiene la sentencia dictada en el proceso?
La sentencia hace cosa juzgada respecto de ambos.-

INDEMNIZACION:
 El asegurador responderá hasta el limite del monto por el cual se obligo;
 En caso de que la cobertura sea ilimitada, el asegurador responderá en la medida del daño; (la
Superintendencia de Seguros exige que la cobertura sea limitada y no ilimitada)

Cuando la responsabilidad se refiere a un objeto determinado y puede conocerse de antemano el monto


máximo de la misma. (Ejemplo: el caso de responsabilidad del depositaria o transportista por el deterioro de la cosa
depositada o transportado).
En este caso, la suma asegurada podrá relacionarse con el valor del interés asegurado y aplicarse el principio
proporcional del daño.-
En el supuesto de responsabilidad extrancontractual, la suma a cubrir por el asegurador “se fija
arbitrariamente”, pues no se conoce la suma o monto máximo por le que debe responder el asegurador.-

Responsabilidad que no cubre:


 Las provenientes de la responsabilidad penal;
 Las derivadas del derecho publico;
 No cubre el dolo o culpa grave del asegurado.

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Oblación del asegurador de mantener indemne al asegurado:


La ley no aclara la extensión de la pretensión a cargo del asegurador, pero este siempre va a responder dentro
de los limites de la suma asegurada y en su caso de que pueda relacionarse la misma con el valor del interés
asegurado se aplica la regla proporcional.-

Gastos y costas judiciales y extrajudiciales:


Debe hacerse cargo el asegurador en la medida en que fueron necesarios y aun cuando la pretensión del
tercero fuere rechazada.-
En el supuesto en que el asegurado deba pagar una parte de demanda (fallo en su contra), soportara los gastos
y costas en la misma proporción. Salvo que se hayan devengado en causa civil mantenida por una decisión
manifiestamente injustificada del asegurador, esto es, intentar una defensa notoriamente temaria o dilatoria,
negativas injustificadas de aprobar propuestas de conciliación, en cuyo caso el asegurador deberá soportar en forma
integra los gastos y costas.-
En el supuesto de que el asegurador deposite judicialmente el pago de la suma asegurada o la parte de la
indemnización que le correspondiese y el importe de los gastos y costas devengados hasta ese momento, dejando al
asegurado la dirección del proceso, se liberara de los gastos y costas devengados con posterioridad. En tal depósito
debe incluirse la eventual desvalorización monetaria e intereses que pudiera corresponder.-

CARGAS DEL ASEGURADO:


 Carga de denuncia: Del hecho del que surge la eventual responsabilidad: si conocía o debía conocer
(plazo 3 días), también existen cargas complementarias, como por ejemplo en el seguro de automotores
“contra terceros”, se exige la denuncia, la toma de fotos y configuración de un croquis de cómo fue el
accidente. Del reclamo judicial: debe informar inmediatamente de la existencia del reclamo judicial, se
cumple habitualmente con esta carga transmitiendo las piezas judiciales que se hayan recibido a fin de
posibilitar la dirección del proceso;
 Dejar la dirección del proceso al asegurador: La ley no lo estipula expresamente pero surge en forma
implícita del artículo 110 inc a LS, y esta establecido en las condiciones generales de la póliza. Como una
carga complementaria podemos mencionar que, por lo general, se exige le otorgamiento de poderes a
favor del profesional que indique el asegurador, el suministro de probanzas y el cumplimiento de actos
procesales que las normas procesales pongan el cabeza del asegurado,
 Prohibición de reconocer su propia responsabilidad: Tiende a permitir la cabal dirección y defensa por
parte del asegurador como también “evitar cualquier tipo de connivencia entre el asegurado y el tercero”.
Sin embargo el asegurador no se libera cuando el asegurado reconozca los hechos de los que derive su
responsabilidad “en la audiencia policial”
 Debe abstenerse a realizar o celebrar transacción: Debera solicitar el consentimiento del asegurador.
En caso de que la indemnización deba ser proporcional al daño, y que el interés asegurado sea mayor,
seria muy discutible el incumplimiento de la carga, asimismo, cuando el acuerdo alcanzado se encuentre
dentro de los limites del contrato.-
 Mantener el estado de la cosa cuando sea posible.

SEGUROS DE PERSONAS: “Es aquel destinado a ceder al asegurador las consecuencias patrimonialmente
desfavorables que un evento incierto produzca sobre la vida o integridad física del asegurado o del tercero
sobre cuya vida se contrate”

Este tipo de seguro ¿Tiene el carácter resarcitorio como los otros tipos de seguros?
NO, tiene un carácter provisional. Aquí no rige el principio indemnizatorio, ni la regla proporcional, tampoco las
disposiciones sobre pluralidad de seguros y subrogación del asegurador.
Aquí, para el caso de los seguros de vida, no se habla de una interés asegurado, porque ello implicaría darle un
valor a la vida, por ello, la doctrina habla de un interés legítimo.-

La prestación del asegurador ¿en que se traduce?


Se traduce en un pago de capital o renta convenida abstractamente por el asegurado y el asegurador “a priori” de la
concurrencia del siniestro, que se abonara con presidencia de la acreditación del daño.- En esto es una diferencia
trascendental con el seguro de daños, en el cual el valor del interés asegurado es fijado por el propio asegurado y la
indemnización se va a determinar “a posteriori” del siniestro en función del daño efectivamente sufrido.-

Clases de seguros de personas: pueden ser seguro de vida o de accidentes personales. Y pueden contratarse
individual o colectivamente.-

SEGUROS DE VIDA: “Existe seguro de vida cuando el capital o renta que el asegurador se obliga a pagar y
la prima que recibe del estipulante están calculadas sobre la duración de la vida humana”. (HALPERIN)

Modalidades que presenta el seguro de vida: El seguro de vida puede darse para el caso de: Muerte; de
Supervivencia y el Mixto.-
Las modalidades pueden admitir variantes y contemplar beneficios adicionales como la excepción del pago de
la prima o de doble indemnización en caso de accidentes, régimen de participación en las utilidades.

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El seguro de vida para el caso de muerte, es aquel en el cual la prestación del asegurador depende de la muerte
del asegurado.

El seguro de vida puede ser contratado de dos formas:


 De vida entera u ordinario de vida: Es aquel que tiene vigencia hasta la muerte del asegurado, periodo
durante el cual se abonan las primas;
 De vida entera, en pagos limitados o temporarios: este es igual al anterior, aunque las primas solo se
pagan durante un periodo de tiempo determinado y convenido. El seguro temporáneo tiene vigencia
limitado en el tiempo, vencido el cual cesa la cobertura.-

El seguro de vida por supervivencia: es aquel en el cual la prestación del asegurador se va a cumplir si el
asegurado sobreviviere a una cierta edad o fecha.-

El seguro de vida mixto (tan bien llamado “dotal”): “es aquel en el cual la prestación del asegurado va a ser
pagado si el asegurado sobrevive a una cierta edad o fecha o al beneficiario que se haya designado en el contrato
para el caso en que fallezca el asegurado antes de que alcance la edad o fecha pactada”.-

En los contratos de seguros de vida ¿sobre la vida de quien puede contratarse?


Sobre la vida del propio contratante o la vida de un tercero (Art. 128 parr.1). Para el caso de que se contrate sobre la
vida de un tercero, se requiere “el consentimiento escrito del tercero” o de su representante en caso de que fuera un
incapaz.

En este tipo de contrato ¿Qué se prohíbe en todos los casos?


Esta prohibido el seguro para el caso de muerte de “interdictos” y “de menores de 14 años”. (Art 123 parr 3)

¿Qué figura aparece en todos los casos en que la prestación del asegurador este subordinada a la muerte del
asegurado?
La figura del beneficiario, designado en el mismo contrato o con posterioridad.-

La suma asegurada ¿Queda librada a la convención de las partes?


Si, pudiendo el asegurado celebrar cuantos contratos desee, ya que al carecer el seguro de vida del carácter
indemnizatorio no existe enriquecimiento alguno.-

La prestación del asegurador ¿en que puede consistir?


En el pago de un capital o de una renta (sueldo) al asegurado o beneficiario designado por este.

Respecto del seguro de vida ¿Por qué esta dado?


Este dado por la llamada prima liberada.-

En esta especie de seguros ¿Cómo es la probabilidad de que ocurrencia de los siniestros?


Es progresiva, es decir, aumenta con el correr de los años. Por ende, el asegurador calcula la prima “nivelada”, que
regirá, sin cambios durante toda la vigencia del contrato y que hasta un cierto momento será más elevada que la
prima de riesgo.

Los menores de 18 años ¿pueden contratar un seguro de vida?


Si, tienen capacidad para contratar un seguro de vida “sobre su propia vida”, “solo si designan como beneficiario a
sus ascendientes, descendientes, cónyuges o hermanos que se hallen a su cargo”.-

BENEFICIARIO: Seguro de vida en beneficio de un tercero: La LS tienen disposiciones especificas para los
seguros de vida para el caso de muerte del asegurado.-

 El tercero beneficiario tiene que estar determinado en el contrato o ser determinable al momento de
ocasionarse el siniestro (Art. 143 parr 1 LS)

 La estipulación puede ser a titulo oneroso o gratuito, será a titulo oneroso cuando se efectiviza en garantía
de una obligación del asegurado;

 El beneficiario tiene un derecho propio que nace del contrato como consecuencia de la estipulación que a
se favor se ha hecho y este derecho lo adquirirá al momento de la muerte del asegurado.

 El asegurado puede revocar libremente la designación del tercero beneficiario, salvo que la designación
haya sido a titulo oneroso.

 En el supuesto que se designen a varias personas como beneficiario sin precisar la cuota parte que le
corresponden a cada uno de ellos, se entiende que el beneficio es por partes iguales,
 Si se designan a los herederos como beneficiarios, se entiende que son aquellos que por ley suceden al
contratante, si no hubiese otorgado testamento, si otorgo testamento, se entienden por designados a los

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herederos instituidos. Si no se designa la cuota parte que le corresponde a los herederos, el beneficio se
distribuirá conforme a la cuota hereditaria,
 Si se designan como beneficiarios a los hijos, se entenderán a los concebidos y a los sobrevivientes al
tiempo de ocurrido el evento imprevisto.
 En el supuesto de que el contratante no designe beneficiario o por cualquier causa la designación se haga
ineficaz o quede sin efecto, se entiende que designo a los herederos.

SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES:


¿Qué cubre el seguro de accidentes personales?
Cubre las lesiones qué sufra en su integridad física en su integridad física el asegurado como consecuencia de la
acción súbita y violenta de un agente externo ajeno a la voluntad.

La LS establece un contenido específico para la carga de salvamento relativa a los seguros de accidentes
personales, buscando brindar pautas interpretativas para evaluar “la posible exigencia” del asegurador al asegurado
para que se someta a tratamientos u operaciones para reducir las consecuencias del infortunio sufrido.-

El articulo 150 de la LS prevé respecto de la reducción de las consecuencias: “El asegurado en cuanto sea
posible, debe impedir o reducir las consecuencias del siniestro y observar las instrucciones del asegurador al
respecto, en cuanto sean razonables”

De tener que recurrir a peritos para el establecimiento del siniestro o sus consecuencias, la LS repite en este
seguro la solución dada por el artículo 78 para los seguros de daños, el artículo 156 expresa al respecto que el
dictamen de estos si se aparta de la real situación de hecho o del procedimiento pactado. Anulado el peritaje, la
verificación de aquellos extremos se hará judicialmente.-

Aplicabilidad de las normas referente al seguro de vida: Se aplican al seguro de accidentes personales las
disposiciones de los artículos 132 y 133 (régimen de agravación del riesgo), los artículos 143 y 147 (seguro en
beneficio de terceros), y las relativas a los seguros de vida (art 149).-

Respecto de la agravación del riesgo, el articulo 132 prevé: “solo se debe denunciar la agravación del
riesgo que obedezca a motivos específicamente previstos en el contrato”.-
El articulo 133 prevé: “Los cambios de profesión o actividad del asegurado autorizan a la rescisión del
contrato cuando agraven el riesgo de tal que de existir a la celebración, el asegurador no habría de concluir el
contrato.
Si de haber existido el cambio al tiempo de la celebración, el asegurador hubiere concluido el contrato por una
prima mayor, la suma asegurada se reducirá en proporción a la prima pagada”

Respecto del dolo o culpa grave, el artículo 152 prevé que el asegurador se libera si el asegurado o el
beneficiario provocan un accidente dolosamente o por culpa grave o lo sufre en empresa criminal.-

Bolilla 11
Derecho societario su importancia como rama autónoma dentro del derecho comercial
Su autonomía es ya hoy incuestionable, no obstante muchos de sus aspectos pertenecen ya a la rama común, la
llamada comercialización del derecho civil, razón por la cual se viene intentando la unificación de las mismas, esta
evidente autonomía justifica su enseñanza separada que se mantiene aun en los países en que no hay una unificación
legislativa.
El contenido temático abarca el derecho societario, error que aun se mantiene solo en nuestra facultad, ya que en el
resto de las facultades de la republica argentina son 2 materias separadas, tanto el derecho societario como el
derecho comercial.

Sociedades comerciales concepto


Art1- Habrá sociedad comercial cuando 2 o más personas en forma organizada y de acuerdo a uno de los tipos
previstos en esta ley se obligan a realizar aportes con el objeto de aplicarlos al intercambio de bienes o servicios
soportando las pérdidas y participando en las ganancias.

Requisitos para su existencia.


- pluralidad de las partes: el Art Art 1 nos dice 2 o mas personas, pero debe entenderse como partes al centro
de interés jurídicos comunes que pueden estar constituidos por una o varias personas.
- Tipicidad: consiste en la disciplina particular impuesta a las sociedades que permite diferenciar unas de
otras a través de ciertos requisitos esenciales que le son propios.
- Organización: la palabra organización tiene un triple significado, por un lado se refiere a la necesidad de
que exista una regulación que determine el régimen de los diversos órganos societarios y los derechos y
obligaciones de los socios entre si y con respecto al ente social.
En segundo lugar se refiere a la necesidad de que las aportaciones se realicen para una explotación común,
coordinándose los bienes y esfuerzos en un sentido unitario, en procura de un fin único.
En un tercer aspecto implica una relación con la idea económica de empresa que constituye la actividad normal de
las sociedades mercantiles, aunque no exclusivamente.

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- aportes: es un requisito esencial para la constitución de una sociedad que cada uno de los socios se obligue
a efectuar aportes consiste en una obligación de dar o hacer.
- Producción o intercambio de bienes o servicios: producir es crear nuevas utilidades y estas utilidades se
obtiene no solo mediante la creación de nuevas cosas sino también mediante el disfrute de una cualidad
nueva.
- Participar en los beneficios y soportar las perdidas: deben establecerse en los instrumentos de constitución
de la sociedad las reglas para disfrutar las utilidades y soportar las perdidas y en caso de silencio, será en
proporción de los aportes.

Naturaleza jurídica
1- savigny. Sostuvo que la persona jurídica es una ficción de la ley elaborada por razones de conveniencia.
2- Teoría de la realidad: para la cual la persona moral no es una ficción de la ley sino que existen como
resultado de la necesidad de unificar y concentrar en una voluntad colectiva derechos, obligaciones y
potestades en procura de un fin común, distintos de los intereses individuales de sus miembros.
3- Teoría normativa: esta teoría consiste en un instrumento de técnica jurídica referida a la actualización de los
hombres de3ntro del campo del derecho, debe desecharse el concepto tradicional de coorporización de un
ente distinto de los sujetos que la componen y le han dado vida.
4- Teoría de la institución: expresa que la persona jurídica es reconocida cuando reúne los elementos
necesarios para ser considerado como tal. La institución es una idea de obra o empresa que se realiza y dura
jurídicamente en un medio social y sujeta a su servicio, voluntades indefinidamente renovadas.
5- Forma: sostiene que la ley de sociedades no se pronuncia a favor de ninguna de estas teorías. El nuevo Art
43 del CC desestima la teoría de la ficción, pero queda en pie de duda respecto de las otras.

Diferencia con otras figuras asociativas:


Asociación
En un sentido lato es un género comprensivo de varias especies, entre ellas las sociedades.
En un sentido propio, esta referida a las entidades que tienen por objeto principal el bien común. Podemos definirla
como toda unión voluntaria de personas que de un modo organizado y mas o menos estable pone sus esfuerzos o
bienes en común, estando el gobierno y la administración en poder de sus asociados en forma directa bien
indirectamente a través de quienes ellos designen.
Decimos unión voluntaria por que es de su esencia la libre adhesión de los integrantes y no hace referencia a la
presencia física ya que lo que caracteriza a la asociación es el vínculo.
Para diferenciar a las asociaciones de las sociedades se ha puesto énfasis en destacar la finalidad desinteresada o
altruista de las asociaciones.
Las sociedades persiguen la obtención de un lucro para repartirse entre los socios constituyendo este el fin principal
para sus integrantes. La asociación puede o no procurar el lucro, este nuca será destinada a ser repartido entre los
socios sino que constituirá un medio para que la asociación preste servicios de diversas índoles a sus asociaciones o
terceros. El lucro constituye un medio y no un fin.
Cooperativas:
La ley 20.337 no se expide acerca de su naturaleza jurídica. Se limita a decir que son entidades. Tienen caracteres
propios de las sociedades y de las asociaciones. Cabe señalar que en la constitución e inscripción de las
cooperativas no interviene en el registro público de comercio si no el instituto nacional de acción cooperativa.
Según ascarelli: constituye un rango definitorio de todas las cooperativas el fin de eliminar del lucro del
intermediario.
Las cooperativas y las sociedades presentan como elemento en común que en ambas el participante persigue un fin
económico, pero la diferencia profunda radica en que en la cooperativa adquiere relevancia que el particular procura
adquirir esta ventaja en el ejercicio de su actividad individual, mientras que en la sociedad trata de lograrlo atreves
de su participación en el lucro conseguido a atreves de ente.
Caracteres.
1- no tiene capital variable y duración ilimitada.
2- No pone límites estatuarios al número de asociados y al capital.
3- Concede un solo voto a los asociados.
4- Reconocen un interés limitados a las cuotas sociales.
5- Cuentan con un número mínimo de asociados de 10, salvo excepciones.
6- Distribuyen el excedente en proporción a uso de los servicios sociales.
7- No tiene como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidad,
religión o raza, ni imponen condiciones de admisión vinculadas con ellas.
8- Fomentan la educación cooperativa.
9- Prevén la integración cooperativa.
10- Prestan servicios a sus asociados y no asociados.
11- Limitan la responsabilidad de los asociados en monto de las cuotas sociales suscriptas.
12- Establecen la irreparabilidad de las reservas sociales y el destino desinteresado del sobrante patrimonial en
caso de liquidación.

Diferencia con la empresa y el fondo de comercio


Con la empresa: la sociedad es un sujeto de derecho, la empresa es una organización para producir bienes o
servicios, pero no es un sujeto de derecho por eso la empresa necesita siempre de un titular que puede ser una
persona física o jurídica.
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El concepto de empresa es un concepto económico y solo a través de su titular adquiere esta significación jurídica.
Si la empresa pertenece a una sociedad comercial se cometerá el error de designar a la sociedad por empresa. Esta
practica es inexacta, del mismo modo que una persona física no puede ser una empresa sino un empresario, puede
decirse que en las sociedades mercantiles la persona jurídica es simplemente empresario y como tal titular de la
empresa. La sociedad no es más que un miembro de la empresa pero no la empresa misma.

Con el fondo de comercio: el fondo de comercio es un conjunto de bienes de un establecimiento comercial,


afectados a la actividad que desarrolla un empresario en particular. Constituye una faz estática de empresa mercantil
y no es un sujeto de derecho.

Personalidad de las sociedades:


La sociedad como sujeto es la consecuencia del acto constitutivo (creación de una persona de derecho susceptible
de ser titular de derechos y obligaciones). La sociedad es una relación jurídica que presupone la existencia de
órganos necesarios para ser posible la actividad social. Las sociedades Comerciales son personas jurídicas privadas
a las que la ley les reconoce personalidad jurídica para ser titular de derechos y para ejercerlos, y para contraer
obligaciones, constituyendo un ente diferenciado de los socios que la integran, porque tienen su propio capital y su
patrimonio, distinto del patrimonio de cada uno de los socios; tiene nombre y domicilio, puede estar en juicio,
puede presentar responsables por los daños y perjuicios causados a terceros por acción de sus representantes o sus
dependientes.
Nuestra legislación recoge una disposición constante de nuestra doctrina y jurisprudencia con fundamento en el
reconocimiento por la ley civil y comercial de un patrimonio propio que es indiferente a las deudas de los socios y
que sólo se somete a la agresión de los acreedores de la sociedad.
Las sociedades tienen su vida propia, propios créditos, deudas y responsabilidades

Teorías
Para explicar la condición de personas atribuidas a los entes en especial, a los considerados necesarios, se ha pasado
de concepciones naturalistas, fundamentalmente apoyadas en datos extrajurídicos, a los normativitas, que atribuyen
al ordenamiento jurídico la facultad de definir la noción de persona, relegando el dato, a mera causa histórico social
de la sanción de la norma y a elementos a considerar para su funcionamiento.
El concepto jurídico de persona que se predica del hombre individual es el mismo que se aplica a los entes
colectivos.
El reconocimiento por el derecho de la personalidad del ente societario sirve de recurso técnico instrumental que
permite a la pluralidad de socios actuar como unidad en el mundo jurídico. La generalidad de la doctrina al igual
que la jurisprudencia admitió desde antiguo la personalidad de las sociedades. La autonomía patrimonial presupone
esa personalidad, por que da capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones independientemente del
patrimonio y personalidad de los socios que lo integran. La personalidad es conceptualmente única. En nuestro
derecho esta personalidad se adquiere por 2 procedimientos- 1- autonomía administrativa. 2- autonomía legal o una
vez inscripta en el registro publico de comercio.
El derecho aplica este remedio mientras se mantenga dentro de los fines lícitos y perseguidos por la ley.
Esta personalidad se reconoce por ley cuando se ha cumplido el proceso constitutivo prefijado por ley, proceso que
condiciona el reconocimiento de la personalidad. De no cumplirse con este proceso se crea una sociedad irregular.

Abuso. Desestimación: análisis legal, desenvolvimiento de la figura. Jurisprudencia nacional.


Dolo o culpa del socio controlante
El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de quienes no siéndolo la controlen, constituye a sus
autores en la obligación solidaria de indemnizar, sin que puedan alegar compensación con el lucro que su actuación
hay proporcionado en otros negocios.
El socio controlante que aplica los fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia o de tercero
esta obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva.

Inoponibilidad de la personalidad jurídica.


La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para
violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputara directamente a los
socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios
causados.

En la primera parte de la norma se establecen las sanciones por el daño ocurrido eventualmente a la sociedad en
razón de la actuación culposa o dolosa de los socios y/o controlantes también, en el mismo marco, para quien utilice
los fondos o efectos de la sociedad en provecho propio o de terceros. El principio general es, pues, la
responsabilidad solidaria por los perjuicios causados e incorporación al patrimonio social de las utilidades
obtenidas, siendo las perdidas de cuenta exclusiva de los infractores. A esta sanción se añade en caso de los socios
la posibilidad de su exclusión en los términos del Art 91.
En cuanto a la reforma introducida por la ley 22903 se cuenta en primer lugar la extensión de los términos del
precepto a los controlantes. También se debe a ella el importante agregado que supone el Párr. 3 del Art… en cuanto
recepta los principios del disregard anglosajón, adaptándolo a nuestro sistema a través del instituto relativo a la
inoponibilidad de la personalidad jurídica con 2 finalidades expresas.
1- permitir la imputación directa de los actos abusivos o fraudulentos a quienes los hayan cometido utilizando
la sociedad como pantalla o instrumento.
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2- Amen de las consecuencias con que lleve a cada caso el desbaratamiento, el negocio abusivo o fraudulento
según el punto anterior, sancionar la responsabilidad solidaria e ilimitada de socios y7o controlantes.

Elementos generales del contrato de sociedad: es necesario reunir en el contrato de sociedad los elementos
comunes a todo contrato, esto es, capacidad, consentimiento, objeto y causa.
1) Capacidad para constituir sociedades: se rige en principio por las normas del derecho civil
Capacidades de los menores para constituir sociedad: pueden presentarse varios supuestos:
a) El menor de edad pero mayor de 18 años, puede asociarse con terceros, asumiendo una responsabilidad
limitada o ilimitada, pero en este caso es necesario que con carácter previo haya sido utilizado para ejercer el
comercio.
b) Tratándose de menores emancipados civilmente, corresponde distinguir si el menor se ha casado con
autorización o sin ella. En el primer caso, su capacidad es plena, pero para aportar a la sociedad bienes recibidos a
título gratuito, deben solicitar autorización judicial. Habiendo contraído matrimonio sin autorización, el menor
carece de todo derecho para aportar bienes adquiridos en esas condiciones.
c) Los menores habilitados por decisión de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, los menores así
emancipados gozan de plena libertad.
d) En la situación de los menores asociados al comercio del padre, el menor será reputado autorizado y
mayor sólo para todos los efectos legales en las negociaciones mercantiles de la sociedad y no habilita al menor a
realizar otros actos de comercio más que los inherentes al giro de dicho comercio.
e) Menores que hayan recibido por herencia un establecimiento mercantil, asumen responsabilidad limitada.
Capacidad de los corredores para constituir o integrar sociedades: Los corredores no pueden constituir sociedades
de ningún tipo ni denominación. En el caso de los martilleros, su nuevo estatuto legal consagró la posibilidad de la
admisión de la constitución o integración de sociedades entre éstos, pero integradas exclusivamente por martilleros
y para la realización también exclusiva, de actos de remate.
Capacidad de los cónyuges para participar en sociedades comerciales: Está regida por el art.27 de la ley 19.550 que
dispone que los esposos sólo pueden integrar entre sí sociedades por acciones y de responsabilidad limitada.
2) El consentimiento de los socios: es el acuerdo de voluntades de los sujetos, tendiente a celebrar el contrato de
sociedad, debe ser real efectivo y no estar viciado.
3) Objeto del contrato de sociedad: es el objeto social, es decir, la categoría de actos que va a desarrollar la
sociedad (Ej. Compraventa de autos). Nissen: en cambio diferencia al objeto social (Ej. Compraventa de autos), del
objeto del contrato de sociedad y sostiene que este ultimo esta constituido por la prestaciones de dar y hacer que se
comprometen a efectuar los socios.
4) Causa del contrato de sociedad: la causa es la finalidad que tuvieron en mira quienes constituyeron la sociedad,
es decir la obtención de ganancias.
5) forma del contrato de sociedad: este contrato puede realizarse en instrumento publico o privado a elección de
los socios, salvo en el caso de las sociedades por acciones (SA, SCA) que deben constituirse por instrumentos
públicos.

Elementos específicos del contrato de sociedad: Según el art.1 de la ley 19.550: “Habrá sociedad comercial
cuando dos o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliguen a
realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando de los beneficios
y soportando las pérdidas”. Los elementos específicos del contrato de sociedad comercial son los siguientes:
pluralidad de partes, organización, tipicidad, aportes, fin societario y participación en los beneficios y suportación
en las pérdidas.
1) Pluralidad de personas: El legislador ha exigido la presencia de dos o más personas para la celebración del
contrato de sociedad, las cuales pueden ser personas físicas o jurídicas. La ley 19.550 no ha admitido la existencia
de las sociedades de un solo socio.
2) Tipicidad: Se refiere a que los constituyentes no pueden apartarse de los tipos creados por el legislador ya que la
tipicidad brinda seguridad al tráfico mercantil.
3) Organización: El concepto de organización carece de toda claridad. Nissen opina que este elemento nada agrega.
4) Aportes: Sin aportes no puede haber socios, y, por ende, tampoco sociedad, pues esta es onerosa por naturaleza.
El aporte es la contribución de cada socio al fondo común que debe constituirse para el desarrollo del objeto social,
y el conjunto de los aportes forman el capital social de la compañía.
5) Fin societario: Consiste en que la sociedad comercial debe dedicarse a la producción o intercambio de bienes y
servicios.
6) Participación en los beneficios y suportación de las pérdidas: Los administradores no pueden repartir las
ganancias en cualquier momento o de cualquier manera; los socios deben pactar en el contrato constitutivo o en el
estatuto la forma cómo se distribuirán entre ellos las ganancias obtenidas por la sociedad. Caso contrario, la
distribución se hará en proporción a los aportes. En cuanto a las pérdidas, ellas serán soportadas de acuerdo con el
tipo social adoptado. Si se trata de una sociedad de las incluidas en la categoría de “sociedades de personas” o
“sociedades por parte de interés”, los socios responden en forma solidaria e ilimitada por las obligaciones
contraídas por la sociedad, previa excusión de los bienes sociales. Si se trata de una sociedad de capital, categoría
dentro de la cual he incluido a las SRL, y a las sociedades por acciones, las únicas pérdidas que los socios o
accionistas deben soportar se limitan a los fondos oportunamente aportados a la sociedad. En caso de silencio, y al
igual que las ganancias, serán soportadas en proporción a los aportes efectuados.
7) Affectio societatis: Es la voluntad de cada socio de adecuar su conducta y sus intereses personales, egoístas y no
coincidentes a las necesidades de la sociedad; disposición anímica de colaboración en todo lo que haga al objeto de
la sociedad. En definitiva, la affectio societatis, es la predisposición de los integrantes de la sociedad de actuar en
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forma coordinada para obtener el fin perseguido con la constitución de la misma, postergando los intereses
personales en aras del beneficio común.

Plazo de la sociedad:
El plazo de la sociedad debe estar estipulado en el contrato, caso contrario la sociedad presentara un vicio que debe
ser saneado
Prórroga: requisitos. Ley 19550
ARTICULO 95. — La prórroga de la sociedad requiere acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario y lo
dispuesto para las sociedades por acciones de responsabilidad limitada.
La prórroga deberá resolverse y la inscripción solicitarse antes del vencimiento del plazo de duración de la
sociedad.
Reconducción.
Con sujeción a los requisitos del primer párrafo puede acordarse la reconducción mientras no se haya inscripto el
nombramiento del liquidador, sin perjuicio del mantenimiento de las responsabilidades dispuestas por el artículo 99.
Todo ulterior acuerdo de reconducción debe adoptarse por unanimidad, sin distinción de tipos.
Administradores: facultades y deberes.
ARTICULO 99. — Los administradores con posterioridad al vencimiento de plazo de duración de la sociedad o al
acuerdo de disolución o a la declaración de haberse comprobado alguna de las causales de disolución, solo pueden
atender los asuntos urgentes y deben adoptar las medidas necesarias para iniciar la liquidación.
Responsabilidad.
Cualquier operación ajena a esos fines los hace responsables ilimitada y solidariamente respecto a los terceros y los
socios sin perjuicio de la responsabilidad de éstos.

Bolilla 12
Nacionalidad de las sociedades: posturas doctrinarias
La doctrina y legislación mundial se han divido en 2 posturas:
1- teorías que admiten la nacionalidad: buscan por lo general que a las sociedades se les aplique la ley de su
nacionalidad, (a una sociedad inglesa que actúa en argentina se le debe aplicar la ley de Inglaterra). ¿y como se
determina la nacionalidad de la sociedad? Existen diferentes sub-teorías para asignarle nacionalidad a las
sociedades.
a) nacionalidad de los socios: si los socios son ingleses la nacionalidad es inglesa.
b) lugar de constitución: si la sociedad se constituye en Inglaterra será inglesa.
c) lugar de la sede social: si la sociedad tiene su sede social en Inglaterra será inglesa.
d) centro principal de explotación: si la sociedad desarrolla la mayor parte de su actividad económica será inglesa.

2- teorías que niegan la nacionalidad: buscan por lo general, que a las sociedades se les aplique la ley del lugar de
actuación, o del lugar donde constituyo domicilio (Ej. Una sociedad constituida con capitales ingleses que actúa en
argentina, se le debe aplicar la ley argentina).

Doctrina de Yrigoyen: las teorías que niegan la nacionalidad de las sociedades se basan en la doctrina de
Yrigoyen. En 1876 el banco de Londres que operaba en la provincia de santa fe, se negó a cumplir una ley
argentina, por sostener que era una sociedad inglesa. Ante esto bernardo de Yrigoyen, ministro de relaciones
exteriores, respondió que el banco de Londres era una persona distinta de los individuos que la forman, no es ni
nacional ni extranjera.

Postura adoptada por nuestra legislación. La ley 19.550 no atribuye nacionalidad a las sociedades. Solo distingue
entre sociedades constituidas en nuestro país y sociedades constituidas en el extranjero. Estas ultimas están
reguladas por la ley 19.550 con el fin de establecer en que mediadas se aplican nuestras leyes cuando estas
sociedades (constituidas en el extranjero) actúan en nuestro país.

Sociedades constituidas en el extranjero


Si una sociedad constituida en el extranjero actúa en nuestro país, la ley 19.550 establece que en todas las
cuestiones relacionada a su existencia y forma (capacidad, requisitos de constitución, etc.), no se aplicaran las leyes
argentinas sino las leyes del país en que fue constituida. (Ej. Nuestra ley exige como requisito de constitución la
inclusión del monto del capital social en el contrato constitutivo. Si una sociedad fue constituida en un país donde
no se exige este requisito igual podrá actuar en nuestro país ya que con respecto a la forma no se le aplicaran las
leyes argentinas, si no las del lugar de su constitución.)
Formas de actuar.
1- realizar actos aislados y estar en juicio: para realizar actos aislados o estar en juicio en nuestro país, las
sociedades constituidas en el extranjero no necesitan realizar ningún trámite o inscribirse.
2- Realizar su actividad en forma habitual: para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto
social, establecer sucursal o cualquier otra representación permanente, deben:
a) acreditar su existencia de acuerdo con las leyes de su país.
b) Fijar un domicilio en nuestro país.
c) Justificar la decisión de crear la sucursal.
d) Designar un representante y determinar el capital asignado a la sucursal.
e) Inscribirse en el registro público de comercio.

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3- tipo desconocido: el Art 118 se aplicara a la sociedad constituida en otro estado bajo un tipo desconocido
por las leyes de la republica. Corresponde al juez de la inscripción determinar las formalidades a cumplir en
cada caso, con sujeción al criterio del máximo rigor previsto en la presente ley.
4- Contabilidad: es obligatorio para dicha sociedad llevar en la republica contabilidad separada y someterse al
contralor que corresponda al tipo social.
5- Representantes: responsabilidades. El representante de sociedad constituida en el extranjero contrae las
misma responsabilidades que para los administradores prevé esta ley y en los supuestos de sociedades de
tipos no reglamentados, las de los directores de sociedad anónima.
6- Emplazamiento en juicio. El emplazamiento a una sociedad constituida en el extranjero puede cumplirse en
la republica.
a) Originándose en un acto aislado, en la persona del apoderado que intervino en el acto o contrato que motive
el litigio;
b) Si existiere sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación, en la persona del representante.
7- Constitución de sociedad. Art 123. — Para constituir sociedad en la República, deberán previamente
acreditar ante el juez del Registro que se han constituido de acuerdo con las leyes de sus países respectivos
e inscribir su contrato social, reformas y demás documentación habilitante, así como la relativa a sus
representantes legales, en el registro Público de Comercio y en el registro Nacional de Sociedades por
Acciones en su caso
8- Sociedad con domicilio o principal objeto en la República. Art 124La sociedad constituida en el
extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será
considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma
y contralor de funcionamiento.

Holding. Sociedad cuyo principal resulta de adquirir tantas acciones en otra u otras compañías como para darle la
necesaria mayoría o el poder de control operativo en estas, y así formar con propósitos prácticos una organización
en cadena sin afectar la identidad de cada eslabón.
Clases:
- Holdings puros: la sociedad se constituye con ese propósito, ósea ejercer el Holding.
- Holdings impuros: cuando no ha sido constituida esencialmente con ese fin, es decir que el objeto
financiero coexiste con otras actividades comerciales e industriales.

Pool: en lugar de formarse grupos de sociedades o de accionistas se hacen acuerdos tendientes a dominar una rama
de la industria, del comercio o actividades afines y complementarias.
Sus formas de coalición monopolistas mediante la división del mercado o de la producción entre las personas
participantes. Cada una de ella conserva su propia individualidad.
Procedimientos usados.
- distribución de los mercados por zonas entre las empresas.
- Limitación de la producción mediante asignación de cuotas.
- Realización en común de ciertos servicios
- Fijación de precios mínimos.
El cartells suele organizar un comité integrado por representantes de la empresa asociada para ejercer control.

Trust: es una institución por el cual se transfieren ciertos bienes de la empresa a un tercero, quienes los administran
en beneficio de quien se desprendió de su propiedad. El administrador adquiere el poder de decisión sobre el
patrimonio que se le confío. Ejerce la dirección y fija la política a seguir, según su criterio.
Cuando tienen forma de consorcio los accionistas de diversas sociedades entregan sus acciones a los
administradores o fiduciarios para que estos ejerzan todos sus derechos sociales con sujeción a los acuerdos
celebrados entre aquellos, de tal manera que frente a las diversas sociedades vinculadas y a los terceros, el
fiduciario aparecerá como verdadero titular de los derechos sociales.
Los verdaderos titulares por su parte, acreditan su calidad de tales mediante ciertos certificados que son
negociables, pueden elegir fideicomisarios para controlar la actuación de los fiduciarios y cobrar los dividendos.
Se la entiende como la asociación de capitales, coligados con el propósito de ejercer un monopolio de hechos en el
mercado suprimiendo la competencia.
Se la utiliza para dominar el mercado e imponer precios y condiciones de ventas, constituyen una negación de la
libertad económica, al acapara una serie de productos, como medios para arruinar a los pequeños capitalistas y de
concluir o terminar con la pequeña industria.

Monopolio. Competencia desleal ley 22.262


Artículo 1º.- Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o
conductas relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que limiten, restrinjan o distorsionen
la competencia o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar
perjuicio para el interés económico general.
Artículo 2º.- A los efectos de esta ley se entiende:
1. Que una persona goza de una posición dominante en un mercado cuando para un determinado tipo de producto
o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o, cuando sin ser la única, no está
expuesta a una competencia sustancial.

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2. Que dos o más personas gozan de posición dominante en un mercado cuando para un determinado tipo de
producto o servicio no existe competencia efectiva entre ellas, o sustancial por parte de terceros, en todo el mercado
nacional o en una parte de él.

El estado por medio de sus órganos competentes establece las reglas imperativas a las que deben ajustarse los
operadores económicos, tanto en la organización de se estructura jurídica como en su actividad negocial, bajo el
apercibimiento de sufrir las penalidades pertinentes. Estas normas disciplinan la actuación de aquellos dentro de los
criterios de política económica adoptada por el poder público.

Defensa de la competencia. Se define a la competencia como la situación jurídica en la que se encuentran, actual a
potencialmente 2 o mas empresarios, que operando en el mismo ambito del mercado ofrecen bienes o servicios
susceptibles de satisfacer incluso con medios, bienes o servicios diferentes, la misma necesidad y que se encuentra
en una circulación de conflicto de interés frente a la clientela

Competencia desleal: la competencia desleal comercial consiste en el empleo de medios incorrectos para el tráfico
mercantil con el fin de influir a los consumidores o afectar la producción o capacidad de producción de un
competidor.
Los medios a través de los cuales se realiza la competencia desleal son:
- publicidad emulativa y difamatoria, denigrante, referida a un competidor o categoría de
competidores.
- Violación de secretos de producción de la competencia.
- Desvío de empleado.
- Cooperación en la violación de contratos.
- Imitación servil de productos.
La ley 22.262 tiene por finalidad la protección de la libre concurrencia y evitar la actividad monopolista y
oligopólica que es la base fundamental de la economía de mercado que caracteriza nuestro régimen económico. El
destinatario final de la tutela que brinda la ley es en definitiva el consumidor.

Constitución de la sociedad. Formalidades y procedimientos.


Ley 19.550, Art 4: El contrato por el cual se constituya o modifique una sociedad, se otorgará por instrumento
público o privado.
En cuanto a la sociedad anónima, el Art 165 ordena que se constituya por instrumento publico.

Contenido del acto constitutivo.


El Art 11 de la ley 19.550 establece los requisitos que en general debe contener el acto constitutivo de una sociedad
comercial, sin perjuicio de ciertos requisitos impuestos para determinados tipos societarios.
ART 11. — El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de
sociedad:
1) El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los
socios;
2) La razón social o la denominación, y el domicilio de la sociedad.
Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por
separado suscripta por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las
notificaciones efectuadas en la sede inscripta;
3) La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado;
4) El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de cada socio;
5) El plazo de duración, que debe ser determinado;
6) La organización de la administración de su fiscalización y de las reuniones de socios;
7) Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de silencio, será en proporción de los
aportes. Si se prevé sólo la forma de distribución de utilidades, se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa;
8) Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios
entre sí y respecto de terceros;
9) Las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad.

Registración: publicación, inscripción.


ART 5º — El contrato constitutivo o modificatorio se inscribirá en el Registro Público de Comercio del domicilio
social, en el término y condiciones de los artículos 36 y 39 del Código de Comercio. La inscripción se hará previa
ratificación de los otorgantes ante el Juez que la disponga, excepto cuando se extienda por instrumento público, o
las firmas sean autenticadas por escribano público u otro funcionario competente.
Reglamento.
Si el contrato constitutivo previese un reglamento, se inscribirá con idénticos recaudos.
Las mismas inscripciones se efectuarán en el Registro Público de Comercio correspondiente a la sucursal.
La sociedad solo se considera regularmente constituida con su inscripción en el registro público de comercio, toda
sociedad que funcione sin cumplir este requisito se considera sociedad irregular.

Legajo.
ART 9º En los Registros, ordenada la inscripción, se formará un legajo para cada sociedad, con los duplicados de
las diversas tomas de razón y demás documentación relativa a la misma, cuya consulta será pública.
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Tratando de SRL o SA deben incorporarse a su respectivo legajo también una copia de los balances, de los estados
de resultados de los ejercicios y de notas, informaciones complementarias y cuadros anexos. La consulta del legajo
de cada sociedad será publicada.

Control administrativo y judicial.


Facultades del juez. Toma de razón.
- ART 6º El Juez debe comprobar el cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales. En su caso dispondrá la
toma de razón y la previa publicación que corresponda.
El control judicial según la doctrina no sanea los vicios de constitución de la sociedad.
La toma de razón es la inscripción que previa publicación cuando corresponda, se efectúa generalmente en libros
distintos para cada tipo societario.
Trámite administrativo. ART 167. El contrato constitutivo será presentado a la autoridad de contralor para
verificar el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales.
Juez de Registro. Facultades. Conformada la constitución, el expediente pasará al Juez de Registro, quien
dispondrá la inscripción si la juzgara procedente.
Reglamento. Si el estatuto previese un reglamento, éste se inscribirá con idénticos requisitos.
Autorizados para la constitución. Si no hubiere mandatarios especiales designados para realizar los trámites
integrantes de la constitución de la sociedad, se entiende que los representantes estatutarios se encuentran
autorizados para realizarlos.
El control administrativo es el primero que se hace respecto de las sociedades por acciones. Finalmente el contrato
se inscribirá en el registro de comercio de la jurisdicción del propietario.

Fiscalización externa o estatal. Caracteres, funciones y facultades de la autoridad de control.


La ley 22.903 modifica la ley 19.550 con una reforma substancial en materia de órgano de fiscalización al
distinguir a las SA cerradas (son las que no están en el Art 299) de las sociedades abiertas (las que están en el Art
299)
El órgano de fiscalización cumple las funciones de control, investigación e información. Este órgano controla a la
gestión del directorio. El órgano de fiscalización es necesario en las SA, lo que pasa es que a diferencia del
directorio, cuya función no puede ser cumplida por otro órgano, la fiscalización en alguna clase de SA puede ser
suplida por otros sujetos que no sean el consejo y sindicatura. Es necesario controlar la marcha de la sociedad, pero
no es necesario el órgano de la sindicatura o consejo de vigilancia, en las SA cerradas.
La fiscalización puede ser interna esta es la privada, es la que organiza cada sociedad hacia adentro. O puede ser
externa que es la estatal. Es esta la que esta a cargo de la autoridad de contralor, que es un control de tipo
administrativo. En la cerrada este control administrativo, tiene que ver con determinados momentos de la vida
societaria por eso no es permanente, controla determinadas etapas de las sociedades. En las sociedades abiertas ese
control es permanente (Art 300). El control se limita a las sociedades que no están en el Art 299.
El control estatal de tipo administrativo no permanente se limita en las SA cerradas, a su constitución, su reforma,
variaciones del capital. La constitución controla la forma con el requisito del tipo, cualquiera sea la reforma, Ej.
Modificaciones del objeto, domicilio, etc.
Este control no permanente en las SA cerradas, pueden ampliarse limitadamente si se dan algunos de los extremos
del Art 301.
En cambio en las SA abiertas este control de tipo administrativo es permanente y controla, constitución,
funcionamiento, modificaciones, disoluciones y liquidaciones. Por Ej. Si es una SA que se dedica a seguros, la
fiscalización especial la realiza la superintendencia de seguros.
La autoridad de fiscalización debe controlar si la sociedad constituida, conforme al Art 165, se ajusta a los
requisitos de fondo de los Art 11 y 165 y SS de la ley de sociedades y demás leyes.
Modificaciones: el Art 167 dispone que si no hubiere mandatarios especiales designados para realizar los trámites
integrantes de la constitución de la sociedad, se entiende que los representantes estatuarios están autorizados para
realizarlo.

De la Fiscalización Estatal
Fiscalización estatal permanente.
ARTICULO 299. — Las asociaciones anónimas, además del control de constitución, quedan sujetas a la
fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio, durante su funcionamiento, disolución y liquidación, en
cualquiera de los siguientes casos:
1º) Hagan oferta pública de sus acciones o debentures;
2º) Tengan capital social superior a VEINTIUN MIL MILLONES DE AUSTRALES (A 21.000.000.000.-), monto
éste que podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo, cada vez que lo estime necesario; (Monto del capital social
sustituido por art. 1° de la Resolución N° 623/1991 del Ministerio de Justicia B.O. 02/12/1991).
3º) Sean de economía mixta o se encuentren comprendidas en la Sección VI;
4º) Realicen operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores al público con
promesas de prestaciones o beneficios futuros;
5º) Exploten concesiones o servicios públicos;
6º) Se trate de sociedad controlante de o controlada por otra sujeta a fiscalización, conforme a uno de los incisos
anteriores.
Fiscalización estatal limitada.

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ARTICULO 300. — La fiscalización por la autoridad de contralor de las sociedades anónimas no incluidas en el
artículo 299, se limitará al contrato constitutivo, sus reformas y variaciones del capital, a los efectos de los artículos
53 y 167.
Fiscalización estatal limitada: extensión.
ARTICULO 301. — La autoridad de contralor podrá ejercer funciones de vigilancia en las sociedades anónimas no
incluidas en el artículo 299, en cualquiera de los siguientes casos:
1º) Cuando lo soliciten accionistas que representen el diez por ciento (10 %) del capital suscripto o lo requiera
cualquier síndico. En este caso se limitará a los hechos que funden la presentación;
2º) Cuando lo considere necesario, según resolución fundada, en resguardo del interés público.
Sanciones.
ARTICULO 302. — La autoridad de control, en caso de violación de la ley, del estatuto o del reglamento, puede
aplicar sanciones de:
1º) Apercibimiento;
2º) Apercibimiento con publicación;
3º) Multas a la sociedad, sus directores y síndicos.
Estas últimas no podrán ser superiores a AUSTRALES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CON CUERENTA Y SIETE CENTAVOS (A 355.600,47) en conjunto y por infracción y se
graduarán según la gravedad de la infracción y el capital de la sociedad. Cuando se apliquen a directores y síndicos,
la sociedad no podrá hacerse cargo de ellas. (Monto máximo de la multa sustituido por art. 1º de la Resolución Nº
601/88 de la Secretaría de Justicia B.O. 17/11/1988)
Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Justicia, actualice semestralmente los
montos de las multas, sobre la base de la variación registrada en el índice de precios al por mayor, nivel general,
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Facultad de la autoridad de contralor para solicitar determinadas medidas.
ARTICULO 303. — La autoridad de contralor está facultada para solicitar al juez del domicilio de la sociedad
competente en materia comercial:
1º) La suspensión de las resoluciones de sus órganos si las mismas fueren contrarias a la ley, el estatuto o el
reglamento;
2º) La intervención de su administración en los casos del inciso anterior cuando ella haga oferta pública de sus
acciones o debentures, o realice operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requiera dinero o
valores al público con promesa de prestaciones o beneficios futuros y en el supuesto del artículo 301, inciso 2.
La intervención tendrá por objeto remediar las causas que la motivaron y si no fuere ello posible, disolución y
liquidación;
3º) La disolución y liquidación en los casos a que se refieren los incisos 3, 4, 5, 8 y 9 del artículo 94 y la liquidación
en el caso del inciso 2 de dicho artículo.

Otros organismos de control. Comisión nacional de valores. Mercado de valores. Bolsa de comercio.

La Comisión Nacional de Valores de Argentina,


Es el organismo oficial que se encarga de la promoción, supervisión y control de los mercados de valores de todo el
país. Desde julio de 2007, la CNV es un organismo autárquico actuante en la órbita de la Secretaría de Finanzas del
Ministerio de Economía y Producción.
Dirección
La dirección de la CNV está a cargo de un Directorio compuesto de cinco miembros designados por el Poder
Ejecutivo Nacional. Duran siete años en el ejercicio de sus cargos y son reelegibles. Deben ser personas de notoria
idoneidad en la materia, por sus antecedentes o actividades profesionales.
El Presidente no podrá desempeñar otra actividad remunerada, salvo la docencia y comisiones de estudio.
Los directores restantes no podrán desempeñar:
a) Otra actividad remunerada en cualquier repartición del gobierno nacional, provincial o municipal, incluidos los
poderes legislativos y judiciales, salvo la docencia y comisiones de estudio.
b) Cargos, tareas o asesoramientos profesionales en asuntos vinculados, directa o indirectamente, con personas
sometidas al régimen de la presente ley.
c) Representaciones, patrocinios ni gestiones judiciales o extrajudiciales frente al Estado Nacional, las Provincias,
Municipalidades, entidades descentralizadas, empresas y sociedades del Estado, Bancos o cualquier otro organismo
oficial.
Funciones
La COMISION NACIONAL DE VALORES tiene las siguientes funciones:
a) Autorizar la oferta pública de títulos valores.
b) Asesorar al PODER EJECUTIVO NACIONAL sobre los pedidos de autorización para funcionar que efectúen las
bolsas de comercio, cuyos estatutos prevén la cotización de títulos valores, y los mercados de valores.
c) Llevar el índice general de los agentes de bolsa inscriptos en los mercados de valores.
d) Llevar el registro de las personas físicas y jurídicas autorizadas para efectuar oferta pública de títulos valores y
establecer las normas a que deben ajustarse aquellas y quienes actúan por cuenta de ellas.
e) Aprobar los reglamentos de las bolsas de comercio relacionados con la oferta pública de títulos valores, y los de
los mercados de valores.
f) Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias en lo referente al ámbito de
aplicación de la presente ley.

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g) Solicitar al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el retiro de la autorización para funcionar acordada a las bolsas
de comercio cuyos estatutos prevean la cotización de títulos valores y a los mercados de valores, cuando dichas
instituciones no cumplan las funciones que le asigna esta ley.
h) Declarar irregulares e ineficaces a los efectos administrativos los actos sometidos a su fiscalización, cuando sean
contrarios a la ley, a las reglamentaciones dictadas por la COMISION NACIONAL DE VALORES, al estatuto o a
los reglamentos

Mercado de Valores
El Mercado de Valores es el que está formado por aquellos mercados en los que se emiten valores de renta fija y
renta variable, tanto a medio como a largo plazo: mercado primario y mercados secundarios oficiales,
distinguiéndose dentro de estos últimos la Bolsa de Valores, los mercados de Deuda Pública representada por
anotaciones en cuenta y otros mercados de ámbito estatal en los que también se emiten valores representados
mediante anotaciones en cuenta.
El Mercado de Valores resulta ser un elemento esencial para la financiación eficiente del Estado y para el
incremento de las posibilidades de ahorro. Este mercado se subdivide en:
Mercado de Valores Primario: Es aquel en el que se colocan por primera vez los títulos que se emiten, ofreciendo al
público, nuevos activos financieros, se le llama también "mercado de nuevas emisiones". Es cuando una empresa
necesita capital y emite valores, ya sea en forma de acciones, bonos u obligaciones de cualquier tipo,
ofreciéndoselas a los interesados en las Bolsas de Valores.
Mercado de Valores Secundario: Es el que los propietarios de nuevos activos, los intercambian con nuevos
compradores. Este Mercado está formado por las negociaciones que se realizan con títulos que se han emitido y
colocado previamente, siendo como una prolongación del Mercado de Valores Primario. Estas negociaciones se
realizan, habitualmente, en las Bolsas de Valores.
También pueden formarse mercados secundarios para la venta de bienes diferentes a los valores y títulos
financieros.

Bolsas de comercio.
Son instituciones organizadas con el fin de realizar organizaciones mercantiles indirectas, dentro de un marco de
seguridad, certeza y legalidad, cumplido por intermediarios mediante determinados mecanismos jurídicos, que
obedecen a determinadas normas técnicas, con vencimientos uniformes y protegidas por un medio de ejecución
forzada.
Son instituciones organizadas: la bolsa debe tener una organización específica, debe adoptar la forma jurídica que la
ley positiva le señala.
Con el fin de realizar negociaciones mercantiles indirectas: las bolsas son los lugares donde se efectúan las
transacciones comerciales, pero estas transacciones no son realizadas por los dueños de las mercaderías o títulos,
sino que lo hacen a través de3 intermediarios habilitados para esa actividad y que son los agentes de bolsa.
Mediante determinados mecanismos jurídicos que obedecen a determinadas normas técnicas: los agentes solo
pueden realizar las operaciones que en esa bolsa se permiten. La compra y venta que se realizan no son comunes
sino que deben sujetarse a los reglamentos.
Con vencimientos uniformes. En las operaciones particulares las partes fijan si es al contado, a término o a plazo.
En las bolsas los vencimientos están preestablecidos por los reglamentos de los mercados. No se puede vender con
otro plazo. Si la venta es al contado, en los reglamentos bursátiles, se entiende que es dentro de los 3 días y si
durantes esos días hay fluctuaciones en los precios, no influyen en ese negocio, por que quedo concertado en el
momento fijado. No puede pactarse otra fecha, plazo o formas distintas a las establecidas en la bolsa.
Protegidos por un medio de ejecución forzada. En la bolsa, todo debe ser expeditivo es decir que si no se cumple
con las modalidades pactadas, se ejecuta de forma forzada dentro de la misma bolsa, conforme a los mecanismos
propios de la bolsa y no en forma judicial.
Caracteres.
- negociaciones indirectas: se realiza por intermedio de un agente de bolsa.
- Contratación en masa: es un mercado de alta concentración.
- Las cosas objeto de negociación no están presente.
Clasificación.
- bolsas y mercados de comercios en general
- mercado de valores

Sociedades no constituidas regularmente


La ley 19.550 en los arts 21 a 26 regula a las sociedades no constituidas regularmente, quedan comprendidas
dentro de este régimen las sociedades irregulares y las sociedades de hecho con objeto comercial.
- sociedad irregular: es aquella que si bien cuenta con un contrato escrito y ha adoptado un tipo social previsto en
la ley, no fue debidamente inscripta en el registro público de comercio. Estas sociedades son comerciales por
que han adoptado uno de los tipos sociales.
- Sociedad de hecho: la sociedad de hecho es aquella que no cuenta con un contrato escrito, o que fue constituida a
través de un contrato de cláusulas muy básicas. No esta adaptada a ningún tipo social, ni inscripta en el RPC. El
supuesto más común es que varias personas se pongan de acuerdo verbalmente en constituir una sociedad. Para
que la sociedad de hecho sea considerada comercial debe tener un objeto comercial.

Regularización

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La regularización es el medio a través del cual una sociedad no constituida regularmente pasa a funcionar como una
sociedad típica debidamente constituida. Para llevar a cavo la regularización los socios deben adoptar unos de los
tipos sociales previstos en la ley, celebrar el contrato social, e inscribirlo en el RPC.
Vías de regularización. La regularización de la sociedad puede ser realizada a través de 2 caminos distintos:
- vía de acción: cualquiera de los socios puede solicitarle a los demás la regularización de la sociedad, en
cualquier momento.
- Vía de excepción: en este caso la decisión de regularizar la sociedad surge frente al pedido de disolución de la
sociedad por parte de uno de los socios.
Derecho de quienes votan en contra: ante la regularización de la sociedad los socios que votaron en contra de esta
pueden desvincularse. Tendrán derecho a recibir la suma de dinero equivalente al valor de sus respectivas partes.
Principio de identidad: con la regularización no nace una nueva sociedad, sino que sigue siendo la misma. Es por
ello que la sociedad regularizada continúa con los mismos derechos y obligaciones que tenia antes de regularizarse.

Disolución:
En esta clase de sociedades cualquiera de los socios puede pedir la disolución de la sociedad en cualquier momento
y sin necesidad de expresar el momento.
Como se pide la disolución: el socio interesado debe notificar fehacientemente a todos los demás socios su voluntad
de disolver la sociedad (Ej. A través de una carta documento, un telegrama colacionado, o una notificación notarial.)
La sociedad se considera disuelta a partir de que dicha notificación llega al conocimiento de los demás socios. Sin
embargo para que la disolución sea oponible a terceros, se debe inscribir en el registro público de comercio.
Liquidación: luego de pedir la disolución, el socio puede exigir a los demás que se comience con la liquidación de
la sociedad.
- para evitar la disolución de la sociedad solicitada por algún socio debe regularizarse la sociedad.

Régimen de las nulidades societarias. Diferentes supuestos. Estipulaciones nulas.


Nulidad en razón del vínculo:
El principio general es que si se declara nulo el vínculo de uno de los socios, la sociedad sigue en pie con los
restantes, la nulidad del vínculo puede provenir de la incapacidad del socio (demencia) o de un vicio en su voluntad
(violencia, dolo, etc.).
Excepciones:
Sin embargo existen algunos casos en que la nulidad del vínculo provoca la nulidad del contrato.
- participación o prestación esencial: si la participación de ese socio o su aporte era esencial, entonces la nulidad
de su vinculo provoca la nulidad del contrato (ej, si se constituye una sociedad dedicada a exhibiciones de
futbol, con Maradona como socio y su aporte consiste en jugar al futbol, la nulidad de su vinculo ocasiona la
nulidad de la sociedad).
- Sociedad de 2 socios: en caso de que la sociedad solo cuente con 2 socios, el vicio en la voluntad de uno de
ellos hace anulable el contrato.
- Mayoría de capital: el contrato también será anulable cuando los vicios afecten la voluntad de socios a los que
pertenezca la mayoría del capital.
- Sociedad entre cónyuges: los esposos solo pueden integrar entre si sociedades por acciones y de responsabilidad
limitad. Si llegaran a ser socios en otro tipo de sociedad y no modifican dicha situación en el plazo de 6 meses,
la sociedad no podrá continuar con los demás socios. Será nula y deberá liquidarse.

Nulidad en razón del objeto:


1. sociedades de objeto ilícito: las sociedades que tengan un objeto ilícito son nulas de nulidad absoluta, (ej, tráfico
de drogas).
Las consecuencias de constituir una sociedad una sociedad con objeto ilícito son:
- la sociedad debe ser declarada nula.
- Se procede a la liquidación de la sociedad, de la siguiente manera:
a) Si el activo no alcanza para cancelar el pasivo, los socios deberán responder ilimitada y solidariamente por
las dudas y por los daños ocasionados.
b) Si luego de la liquidación existirá un remanente, este pasara a ser propiedad del estado, para fomentar la
educación.
- los socios no pueden alegar la existencia de la sociedad para demandar a terceros, ni para exigir la división de
ganancias ni la contribución a las perdidas.
- los terceros de buena fe pueden alegar contra los socios la existencia de la sociedad, sin que esto puedan oponer
la nulidad.
- los terceros de mala fe (aquellos que conocían el objeto ilícito) no pueden demandar ni a los socios ni a la
sociedad.

Sociedades de objeto licito con actividades ilícitas.


Su objeto es licito pero llevan a cabo actividades ilícitas (ej, una sociedad cuyo objeto sea la compra venta de
indumentaria deportiva, pero consiguen la indumentaria robándola.)
Las consecuencias de este tipo de sociedades son las mismas que en las sociedades de objeto ilícito, aunque existe
una diferencia, aquellos socios que acrediten su buena fe (que no tenían conocimiento de la actividad ilícita):
- quedaran excluido de la responsabilidad ilimitada y solidaria y
- tendrán derecho a cobrar su cuota liquidatoria, en caso de que luego de la liquidación existe un
remanente.
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La diferencia es que en una sociedad de actividad ilícita puede haber socios de buena fe, en cambio en una sociedad
de objeto ilícito no, ya que ninguno puede desconocer el objeto social.

Sociedades de objeto prohibido en razón del tipo


Sociedades cuyo objeto es prohibido debido al tipo social que adoptaron (ej, solo las SA pueden tener como objeto
actividades bancarias), por la tanto si una sociedad colectiva determinara en su contrato social, que su objeto es
realizar actividades bancarias, será considerada una sociedad de objeto prohibido.
Las sociedades de objeto prohibido en razón del tipo serán nulas de nulidad absoluta y las consecuencias son las
mismas que para las sociedades de objeto ilícito, la única diferencia es que todos los socios tienen derechos a su
cuota liquidatoria (si existiere remanente), sin necesidad de acreditar su buena fe.

Nulidad en razón del tipo.


Si una sociedad fuese inscripta en el RPC sin adoptar ningunos de los tipos previstos en la ley 19.550 será nula. Es
importante la inscripción pues de lo contrario se trataría de una sociedad no constituida regularmente y por ende no
seria nula.

Omisión de requisitos esenciales.


El Art 17 de la ley, establece que la omisión de cualquier requisito esencial no tipificante hace anulable el contrato,
pero podrá subsanarse hasta su impugnación judicial.
- no tipificantes: son los que deben figurar en el contrato constitutivo de toda ciudad (ej, nombre societario,
designación del objeto social, fijación de capital social, etc.) la ausencia de algunos de estos requisitos no
produce la nulidad del contrato, sino que la torna anulable (es decir que es necesario pedir su nulidad).
- Tipificantes: son los que caracterizan a un determinado tipo social y que lo diferencian de todos los demás (ej, la
mención de 2 categorías de socios en la sociedad en comandita simple), la ausencia de algún requisito
tipificante en el contrato hace que la sociedad sea nula, debido a que dicha omisión configura un caso de
atipicidad.

Estipulaciones nulas (cláusulas Leonidas)


La ley 19.550 establecen que serán nulas de nulidad absolutas, las cláusulas del contrato social o del estatuto que
establezcan, por ej lo siguiente:
- que uno o varios socios reciban todos los beneficio
- que uno o varios socios sean excluidos de todos los beneficios
- que uno o varios socios sean liberado de contribuir a las perdidas
- que aseguren a un socio su capital o las ganancias eventuales
- que todas las ganancias pertenezcan al socio sobreviviente
- que permitan la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio por otro, que
se aparte notablemente de su valor real, etc.
De aparecer alguna cláusula de este tipo en el contrato social, será nula la cláusula y no el contrato ni la sociedad.

Estado de socio. Derecho y obligaciones.


Quien adquiere el estado de socio pasa a ser titular de una serie de obligaciones y derechos.
Obligaciones del socio:
1- integrar los aportes comprometidos: cada socio debe integrar los aportes que se hay obligado a realizar
en el plazo estipulado. De lo contrario incurrirá en mora automática y la sociedad podrá exigirle
judicialmente el aporte o excluirlo de la sociedad. En la sociedad por acciones también se puede establecer
la suspensión de los derechos, relativos a las acciones en mora, o la venta de dichas acciones.
2- Deber de administración: en las sociedades de personas, si el contrato social no organiza el régimen de
administración, todos los socios están obligados a administrar la sociedad. Esto no se aplica ni a las SRL
(por que la administración esta siempre a cargo de la gerencia), ni a las sociedades por acciones (por que
esta a cargo del directorio).
3- Deber de lealtad: se conoce como affectio societatis consiste en la predisposición de los socios de orientar
sus conductas a favor de los intereses de la sociedad y no de los suyos propios. El deber de lealtad debe
cumplirse en los siguientes casos: a- prohibición de competencia: los socios no pueden realizar actos que
importen competir con la sociedad. B- abstención de votar en cuestiones en las que tengan intereses
opuestos a los de la sociedad. C- abstención de utilizar los fondos de la sociedad en un negocio propio o de
un tercero.
4- Contribuir en las pérdidas: en cualquier tipo de sociedad los socios tienen la obligación de soportar las
pérdidas. Pero debemos distinguir:
a- en las sociedades de personas: los socios responden en forma ilimitada, solidaria y subsidiaria por las
pérdidas de la sociedad. Por lo tanto los acreedores de la sociedad podrán cobrarse no solo del patrimonio
social, sino también del patrimonio personal de cada uno de los socios.
b- En las SRL y las sociedades por acciones: los socios o accionistas también contribuyen a soportar las
pérdidas pero solo responderán con lo que hayan aportado a la sociedad (responsabilidad limitada).

Derechos del socio


La ley 19.550 otorga a los socios una serie de derechos esenciales que no pueden ser suprimidos por el contrato
constitutivo ni por el estatuto social. Estos derechos son de 2 clases:
1- derechos patrimoniales: son aquellos relacionados con la finalidad de lucrar de cada uno de los socios.
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a- Derecho al dividendo: es el derecho de los socios de percibir una parte de las ganancias de la sociedad
final de cada ejercicio (que suelen durar 12 meses) solo podrán repartirse las utilidades cuando sean: 1-
realizadas (debe surgir de la diferencia entre ganancia y perdida), 2- liquidas (convertidas en dinero o
fácilmente convertibles), 3- y surjan de un balance aprobado por el gobierno.
b- Derecho a la cuota liquidatoria: cuando se disuelve la sociedad comienza la etapa liquidatoria, durante lo
cual se venden los bienes que componen el activo social y se pagan las deudas. Si posteriormente hubiese
un excedente se distribuirá entre los socios la cuota liquidatoria, en proporción a las tenencias societarias de
cada uno.

2- derechos políticos: son aquellos derechos que permiten la intervención del socio en la sociedad.
a- derecho de información: derecho que tienen los socios de conocer el estado de la gestión social. Pueden
examinar los libros sociales por si mismos o solicitarles informes al administrador.
b- Derecho de voto: permite a los socios participar en la toma de decisiones.
c- Derecho de receso: es el derecho de retirarse de la sociedad cuando el órgano de gobierno modifique
sustancialmente el contrato social.
d- Derecho de subscripción preferente: en caso de aumento de capital, cada socio o accionista tendrá
derecho a subscribir e integrar nuevos aportes en las mismas proporciones que posee.
e- Derecho de acrecer: es el derecho a subscribir e integrar el aumento de capital, en la parte correspondiente
a los socios que han decido no subscribir en dicho aumento de capital.

Socio aparente.
El socio aparente o presta nombre, es aquel que sin ser realmente socio, presta su nombre para figurar en el
contrato social. Su situación es la siguiente:
- frente a los terceros: que contratan con la sociedad, es considerado como un socio (ya que los
terceros no tienen como saber que no los es). Por ello deberá responder por las obligaciones
sociales como si realmente fuera un socio.
- Frente a los verdaderos socios: no podrá invocar su condición de socio, ya que estos saben que en
realidad no integra la sociedad.

Socio oculto:
Es la contrapartida del socio aparente, es el verdadero titular del interés, que utiliza al prestanombre para que figure
como socio en su lugar. De esta forma esconde su condición de socio frente a terceros ya que no figura su nombre
en el contrato social. El socio oculto responde en forma ilimitada y solidariamente por las obligaciones de la
sociedad.
Situación jurídica: tanto el caso del socio aparente como la del socio oculto son simulaciones licitas, ya que no
están prohibidas por la ley.

Socio del socio:


Es el caso del socio que a través de un contrato, le da a un tercero una participación de las ganancias que recibe de
la sociedad (ej, un socio celebra un contrato con un tercero, por medio del cual se compromete a otorgarle el 30%
de las utilidades que reciba de la sociedad). Como el tercero no es socio no tiene derecho ni obligación en la
sociedad.

Bolilla 13
Documentación y contabilidad. Balance, estado de resultado, memoria.
Registro contable:
La obligación de las sociedades comerciales de llevar registros contables de sus negocios surge del Art 43 de
C.Com. la tarea de llevar los registros contables en las sociedades comerciales, esta a cargo de los administradores.
Libros de comercio. Los libros de comercio (registros contables), que obligatoriamente deben llevar los
comerciantes y las sociedades comerciales son:
- libro diario: donde se asienta periódicamente, todas las operaciones que haga la sociedad, y en
general todo lo que reciba o entregue.
- Libro de inventario y balance: este libro de abre con una descripción detallada del capital inicial y
luego, deberá registrarse en él todo el activo y todo el pasivo que la sociedad posee al cierre de cada
ejercicio.
- Libros auxiliares: complementan a los 2 anteriores y sirven para lograr un régimen de contabilidad
adecuado. (libro bancos, libros de compra y venta, etc.)
Estados contables de la sociedad:
La obligación de las sociedades comerciales de llevar estados contables se cumple, generalmente, llevando los
Libros de Comercio.
Pero las Sociedades por Acciones (SA y SCA) y las S.R.L. cuyo capital sea superior a $2.100.000 deberán llevar,
además, los siguientes estados contables:
Balance, Estado de Resultados, Notas Complementarias y Cuadros Anexos, Memorias del Ejercicio y el Informe de
la Sindicatura (sólo en ciertos casos).
Los administradores deben poner a disposición de los socios o accionistas copias de los estados contables, para que
ellos puedan emitir un voto fundado en la aprobación de los mismos.
1) Balance: está compuesto por el activo y el pasivo. Refleja al patrimonio de la sociedad en una fecha determinada
(es como una fotografía del patrimonio social).
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2) Estado de resultados: en este documento se exponen, detalladamente, las ganancias y las pérdidas de la
sociedad. Su función es informar sobre los resultados (positivos o negativos) del ejercicio.
3) Notas complementarías y Cuadros anexos: describen aspectos operativos y contractuales de la sociedad (ej: las
notas complementarías pueden referirse a los bienes hipotecados y los cuadros anexos, a las participaciones en otras
sociedades).
4) Memoria del ejercicio: a través de este documento los administradores informan a los socios o accionistas sobre
la situación de la sociedad en las actividades desarrolladas (ej: describen las dificultades que tuvieron, los éxitos
obtenidos, etc.
5) Informe de la sindicatura: es un documento que debe presentar la Sindicatura (órgano de control) a la
Asamblea ordinaria, en el cual deberá dictaminar sobre el inventario, los balances, el estado de resultados y la
memoria.
Este informe sólo es exigido en las sociedades por acciones, y en aquellas que hayan previsto un órgano de control.

LOS LEBROS SOCIETARIOS..


Las sociedades comerciales deben llevar (además de los libros de comercio) otros libros cuyo fin es reflejar las
actuaciones internas de la sociedad. Esos libros son:
1) Libro de Actas de órganos colegiados. Está compuesto por:
a) libro de Actas de Asambleas: aquí deberá transcribirse el resumen de las manifestaciones realizadas en las
Asambleas (órgano de gobierno).
b) Libro de Actas de Directorio: aquí deben transcribirse las manifestaciones realizadas durante las reuniones de
directores (órgano de administración).
2) Libro de Registro de asistencia a Asambleas de accionistas. En este libro deben registrarse los accionistas que
quieran concurrir a la Asamblea. Sirve para acreditar el quórum exigido para llevar a cabo el acto asambleario.
3) Libro de Registro de Acciones. Aquí deben constar rodos los datos sobre las acciones de la sociedad (ej: clases
de acciones, nombre de quien las suscribe; etc.).

Domicilio y Sede: Doctrina Nacional y Jurisprudencia.


El Art. 11 Inc. 2 de la ley exige que en el instrumento de constitución de la sociedad se haga constar su domicilio.
Halperini señala que en materia de sociedades debe distinguirse el domicilio social de la sede.
La sede es el lugar determinado de una ciudad o pueblo, con Indicación de la calle y número si esto es posible en
donde funciona la administración y el gobierno de la sociedad.
El domicilio, en cambio, se refiere a la ciudad, pueblo o distrito en que se constituye la sociedad y cuya autoridad
Judicial es competente para autorizarla e Inscribirla en el Registro Público De Comercio.
El Art. 5 ordena que el contrato constitutivo modificatorio se debe inscribir en el Registro Público de Comercio del
domicilio social. .
Se debe distinguir entre domicilio y sede: el domicilio debe constar si o si en el contrato constitutivo allí se hace
referencia a la jurisdicción, por ej. Ciudad de Corriente, ciudad de Resistencia. Y la sede es la dirección de la
misma, es decir, la calle y el numero que puede inscribirse por documento separado. Esta diferencia hizo la ley con
la reforma del 83’; pues antes solo se hablaba de domicilio. . ,.
Esta diferencia comenzó a hacerse jurisprudencial esencialmente por el problema que se tenía cada vez que se debía
cambiar de sede social, se tenía que reformar el estatuto, entonces Halperin realizó el planteo y se adoptó la reformo
introducida en el Art. 11 Inc. 2.

Sucursal:
Es un establecimiento secundario, de carácter permanente, dotado de relativa autonomía, destinado a colaborar en la
explotación realizada por los establecimientos principales.
-Al frente de la sucursal estará un factor de comercio, que deberá inscribir sus poderes para que sean oponibles a
terceros. La contabilidad de la sucursal forma parte de la contabilidad central con cierta descentralización
momentánea que después se vuelca en un total.
No tiene la sucursal patrimonio, ni personalidad propia, lleva el nombre de la empresa principal, tiene un domicilio
especial a causa de la necesidad de la descentralización que la creo (Art. 90 Inc. 4 CC).
Carácter
1. mantiene la unidad de la firma social.
2. no tiene capital propio.
3. ni responsabilidad separada, aunque con cierta independencia dentro do la estructura interna.
4. llevan contabilidad especial que luego se resume en la general del establecimiento.

Filial:
A diferencia de la sucursal, se trata de una organización jurídicamente distinta con distinta personalidad, medios
propios y conducción diferenciada. Posee nombre y domicilio diferente de la sociedad principal, pero de alguna
manera esa independencia es solo formal, ya que por un mecanismo societario u otro, la filial está controlada por la
casa central o matriz.

Agencia:
Es una oficina meramente administrativa que realiza cobranzas, pagos, etc., del empresario, que no celebra ni
negocios ni contratos. No hay al frente de la agencia un factor, sino un jefe y empleado o un solo empleado. No hay
leyes que se refieran a la agencia, si hay, pocas normas de uso ambiguo que habitualmente aluden al agente
mercantil o al contrato de agencia.
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Órganos De La Sociedad: Régimen Adoptado Por La Ley.


Órganos de la sociedad:
El desenvolvimiento de la sociedad, la gestión de sus negocios, su actuación frente a terceros, la vida misma de la
sociedad requiere de personas físicas facultades a ese efecto que procuran que la sociedad alcance el objetivo
propuesto con su creación.
El órgano es aquella estructura normativa que determina cuando y de que manera la voluntad o el hecho de un
individuo o varios serán Imputados, en sus efectos, a un grupo de individuos vinculados en un orden jurídico
especial.
Cuando más compleja sea la organización aparecerán órganos necesarios para su desenvolvimiento.
El órgano de administración: es la persona o grupo de personas físicas que por disposición de la ley y de los
estatutos están autorizado a manifestar la voluntad del ente y desarrollar la actividad necesaria para la consecución
de esos fines, en otras palabra, los administradores declaran y ejecutan la voluntad de la sociedad.
Régimen adoptado por la ley
Teoría del órgano- Es la teoría adoptada por la Ley 19.550. Sostiene que tanto la administración como la
representación son órganos de la sociedad, y son parte integrante de ella. Los administradores y representantes no
son mandatarios de la sociedad, sino sus funcionarios, por lo que ‘es la sociedad misma la que actúa frente a
terceros, mediante la actuación de una persona física”.

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.


* Administración: se desarrolla en la faz interna de la sociedad. Los administradores suelen: realizar balances e
inventarios; convocar asambleas de socios; decidir los negocios que la sociedad hará con terceros (cumpliendo las
instrucciones dadas por el órgano de gobierno); etc.
* Representación: es el medio por el cual la sociedad se manifiesta frente a terceros (actuación externa de la
sociedad). El representante actúa frente a terceros en nombre de la sociedad, de modo que los derechos y
obligaciones emergentes de dicha actuación se imputan directamente a la sociedad. –

Responsabilidad
Diligencia del administrador: responsabilidad: los administradores y representantes de la sociedad deben obrar con
lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables,
limitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión.

Características generales de cada tipo societario y en sociedades no constituidas regularmente.


La ley regula la administración de los diversos tipos societarios. Desde este punto de vista se puede clasificar a las
sociedades en 2 grandes grupos.
1- sociedades con auto-organicismo: en que los socios tienen derecho a la administración por su calidad de tales,
salvo que renuncien a favor de uno de ellos o de un tercero, tal facultad en esta sociedad, la gestión de los negocios
y la representación, corresponde a todos los socios (sociedad colectiva, de capital e industria) o a un grupo de ellos
(sociedad en comandita).
En la sociedad colectiva Administración: silencio del contrato. Art 127. El contrato regulará el régimen de
administración. En su defecto administrará cualquiera de los socios indistintamente.
En la sociedad en comandita simple: Administración y representación. Art 136. La administración y
representación de la sociedad es ejercida por los socios comanditados o terceros que se designen, y se aplicarán las
normas sobre administración de las sociedades colectivas
Sanción. La violación de este artículo y el artículo 134, segundo y tercer párrafos, hará responsables solidariamente
al firmante con la sociedad por las obligaciones así contraídas.
Sociedad de capital e industria: Administración y representación. Art 143. La representación y administración de
la sociedad podrá ejercerse por cualquiera de los socios, conforme a lo dispuesto en la Sección I del presente
capítulo.

2- sociedad con organismo diferenciado: en la que la administración no esta directamente en manos de todos los
socios, si no a cargo de órganos específicos.

Sociedad accidental o en participación: Terceros: derechos y obligaciones. Art 362. Los terceros adquieren
derechos y asumen obligaciones sólo respecto del socio gestor. La responsabilidad de éste es ilimitada. Si actúa más
de un gestor, ellos serán solidariamente responsables.
Contralor de la administración. Art 364. Si el contrato no determina el contralor de la administración por los
socios, se aplicarán las normas establecidas para los socios comanditarios.
Rendición de cuentas. En cualquier caso, el socio tiene derecho a la rendición de cuentas de la gestión.

SRL: Gerencia. Designación. Art 157.La administración y representación de la sociedad corresponde a uno o más
gerentes, socios o no, designados por tiempo determinado o indeterminado en el contrato constitutivo o
posteriormente podrá elegirse suplentes para casos de vacancia.
Gerencia plural. Si la gerencia es plural, el contrato podrá establecer las funciones que a cada gerente compete en
la administración o imponer la administración conjunta o colegiada. En caso de silencio se entiende que puede
realizar indistintamente cualquier acto de administración.

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Derechos y obligaciones. Los gerentes tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e
incompatibilidades que los directores de la sociedad anónima. No pueden participar por cuenta propia o ajena, en
actos que importen competir con la sociedad, salvo autorización expresa y unánime de los socios.
Responsabilidad. Los gerentes serán responsables individual o solidariamente, según la organización de la
gerencia y la reglamentación de su funcionamiento, establecidas en el contrato. Si una pluralidad de gerentes
participaron en los mismos hechos generadores de responsabilidad, el Juez puede fijar la parte que a cada uno
corresponde en la reparación de los perjuicios, atendiendo a su actuación personal. Son de aplicación las
disposiciones relativas a la responsabilidad de los directores cuando la gerencia fuere colegiada.
Revocabilidad. No puede limitarse la revocabilidad, excepto cuando la designación fuere condición expresa de la
constitución de la sociedad. En este caso se aplicará el artículo 129, segunda parte, y los socios disconformes
tendrán derecho de receso.

SA: Directorio. Composición; elección. Art 255.La administración está a cargo de un directorio compuesto de uno
o más directores designados por la asamblea de accionistas o el consejo de vigilancia, en su caso. En las sociedades
anónimas del artículo 299 se integrará por lo menos con tres directores.
Si se faculta a la asamblea de accionistas para determinar el número de directores, el estatuto especificará el número
mínimo y máximo permitido

INTERVENCIÓN JUDICIAL.- ley 19.550 Art 113 Cuando el o los administradores de la sociedad realicen actos
o incurran en omisiones que la pongan en peligro grave, procederá la intervención judicial como medida cautelar
con los recaudos establecidos en esta Sección, sin perjuicio de aplicar las normas específicas para los distintos tipos
de sociedad.

Requisitos:
1. Es una medida cautelar, es provisoria y revocable, excluyendo la posibilidad de cosa juzgada, pues significa un
anticipo a la garantía jurisdiccional que se dispensará en el juicio ordinario.
2. No procede como medida preventiva sino que debe promoverse juntamente con la demanda de remoción del
administrador. .
No hay juicio de intervención judicial de una sociedad, sino que consiste en un incidente planteado como accesorio
dentro del juicio de remoción judicial del administrador. Puede ocurrir que la sentencia que se dicte en el principal
se resuelva la no revocación del administrador.
3. Solo puede pedirla un socio: por eso corresponde negar tal petición al tercero aunque sea acreedor de la sociedad
o acreedor de un socio, o al cesionario de un socio.
4. El peticionante debe tratar primero de lograr que sea la asamblea de socios la que resuelva destituir al
administrador y en caso de no lograr este pronunciamiento procede la acción judicial de remoción y dentro de ella
el pedido de intervención judicial. .
5. Solo procede en caso de grave peligro para la sociedad.
6. es de carácter excepcional.
7. El peticionante deberá prestar contra cautela.

Clases
Requisitos y prueba. Art 114. El peticionante acreditará su condición de socio, la existencia del peligro y su
gravedad, que agotó los recursos acordados por el contrato social y se promovió acción de remoción.

Pero puede ocurrir que el administrador se oponga a ser removido y en caso, los socios deberán promover una
“acción Judicial de remoción” contra administrador, para que un juez solucione el conflicto.
Ahora, durante el proceso ¿el administrador sigue ejerciendo libremente sus funciones? En principio sí. Sin
embargo, la ley 19.550 previó que dicha situación podía ocasionar un perjuicio a los socios (ej: un administrador
que sabe que está a punto de ser removido, podría realizar actos contrarios al interés social).
Es por ello que la ley otorga a los socios la posibilidad de pedirle al juez, durante el proceso de remoción, la medida
cautelar de “intervención judicial” para evitar que dicho administrador siga ejerciendo libremente sus funciones
De esta forma, si el juez considera procedente la medida, podrá nombrar: Art 115
- a un mero veedor (para que informe al juez sobre la marcha de la administración),
- o uno o varios coadministradores (para que administren con el administrador).
- o uno o varios administradores (para que reemplacen al administrador).

Participaciones societarias: Régimen legal.


Sociedades por acciones: Incapacidad. Art 30.Las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden
formar parte de sociedades por acciones.
Se justifica esta disposición, por un lado, en razones de orden público como es el evitar que por medio de participar
en sociedades no fiscalizadas, los entes accionarios eludan total o parcialmente las disposiciones de los arts. 299 y
301, también en el caso de quiebra a la sociedad por acciones si esta resulta socia con responsabilidad ilimitada, a lo
que so suma la imposibilidad de que los órganos de fiscalización cumplan su función.

Participaciones en otra sociedad: Limitaciones. Art 31. Ninguna sociedad excepto aquellas cuyo objeto sea
exclusivamente financiero o de inversión puede tomar o mantener participación en otra u otras sociedades por un
monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales. Se exceptúa el caso en que el
exceso en la participación resultare del pago de dividendos en acciones o por la capitalización de reservas.
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Quedan excluidas de estas limitaciones las entidades reguladas por la Ley N 18.061. El Poder Ejecutivo Nacional
podrá autorizar en casos concretos el apartamiento de los límites previstos.
Las participaciones, sea en partes de interés, cuotas o acciones, que excedan de dicho monto deberán ser enajenadas
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de aprobación del balance general del que resulte que el límite ha
sido superado. Esta constatación deberá ser comunicada a la sociedad participada dentro del plazo de diez (10) días
de la aprobación del referido balance general. El incumplimiento en la enajenación del excedente produce la
pérdida de los derechos de voto y a las utilidades que correspondan a esas participaciones en exceso hasta que se
cumpla con ella.

Participaciones recíprocas: Nulidad. Art 32.Es nula la constitución de sociedades o el aumento de su capital
mediante participaciones recíprocas, aún por persona interpuesta. La infracción a esta prohibición hará responsable
en forma ilimitada y solidaria a los fundadores, administradores, directores y síndicos. Dentro del término de tres
(3) meses deberá procederse a la reducción del capital indebidamente integrado, quedando la sociedad en caso
contrario, disuelta de pleno derecho.
Tampoco puede una sociedad controlada participar en la controlante ni en sociedad controlada por esta por un
monto superior, según balance, ni de sus reservas, excluida la legal.
Las partes de interés, cuotas o acciones que excedan los límites fijados deberán ser enajenadas dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha de aprobación del balance del que resulte la infracción. El incumplimiento será
sancionado conforme al artículo 31.
La fundamentación es también de orden publico, pretendiéndose evitar la creación de un capital social aparente, su
aguamiento, o, el cruzamiento de capital destinado a realizar reembolso o reservas en contradicción con expresas
disposiciones legales. La sanción es la disolución ipso jure de la sociedad si no so reduce el capital debidamente
integrado en e1 plazo de 3 meses.
Lo que la ley sanciona con nulidad es tanto la constitución como el aumento de capital con participaciones
reciprocas aun con personas interpuestas.

Contrato de colaboración empresaria


Lo que hay que tener en claro es que estas instituciones son caracterizadas o definidas como contratos y no como
sociedades, al contrario de lo que sucede en otros países, ej. Brasil donde se las denomina corporaciones y donde
tienen personalidad jurídica (en Argentina no la tienen). Son conocidas también como grupos de cooperación, toda
vez que entraña el agrupamiento de empresas con la finalidad, no de una actividad común sino en la organización
de una estructura complementaria destinada a auxiliar las economías de las empresas coligadas, sin que estas
pierdan su individualidad económicas y jurídicas, Por ende el beneficio no consiste en un lucro partible como
utilidad para cada empresa participante, sino que son ventajas que depara la coordinación y racionalización de
tareas, equipos etc.

Caracterización. Art 367.Las sociedades constituidas en la República y los empresarios individuales domiciliados
en ella pueden, mediante un contrato de agrupación, establecer una organización común con la finalidad de facilitar
o desarrollar determinadas fases de la actividad empresarial de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el
resultado de tales actividades.
No constituyen sociedades ni son sujetos de derecho. Los contratos, derechos y obligaciones vinculados con su
actividad se rigen por lo dispuesto en los artículos 371 y 373.
Las sociedades constituidas en el extranjero podrán integrar agrupaciones previo cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 118, tercer párrafo.

Finalidad. Art 368. La agrupación, en cuanto tal, no puede perseguir fines de lucro. Las ventajas económicas que
genere su actividad deben recaer directamente en el patrimonio de las empresas agrupadas o consorciadas.
La agrupación no puede ejercer funciones de dirección sobre la actividad de sus miembros.

Forma y contenido del contrato. Art 369. El contrato se otorgará por instrumento público o privado y se inscribirá
aplicándose lo dispuesto en los artículos 4 y 5. Una copia, con los datos de su correspondiente inscripción, será
remitida por el Registro Público de Comercio a la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia.
El contrato debe contener:
1º) El objeto de la agrupación;
2º) La duración, que no podrá exceder de diez (10) años. Puede ser prorrogada antes de su vencimiento por decisión
unánime de los participantes. En caso de omitirse la duración, se entiende que el contrato es válido por diez (10)
años;
3º) La denominación que se formará con un nombre de fantasía integrado con la palabra "agrupación";
4º) El nombre, razón social o denominación, el domicilio y los datos de la inscripción registral del contrato o
estatuto o de la matriculación e individualización en su caso, que corresponda a cada uno de los participantes. En
caso de sociedades, la relación de la resolución del órgano social que aprobó la contratación de la agrupación, así
como su fecha y número de acta;
5º) La constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato de agrupación, tanto
entre las partes como respecto de terceros;
6º) Las obligaciones asumidas por los participantes, las contribuciones debidas al fondo común operativo y los
modos de financiar las actividades comunes;
7º) La participación que cada contratante tendrá en las actividades comunes y en sus resultados;

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8º) Los medios, atribuciones y poderes que se establecerán para dirigir la organización y actividad común,
administrar el fondo operativo, representar individual y colectivamente a los participantes y controlar su actividad al
solo efecto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones asumidas;
9º) Los supuestos de separación y exclusión;
10) Las condiciones de admisión de nuevos participantes;
11) Las sanciones por incumplimiento de las obligaciones;
12) Las normas para la confección de estados de situación, a cuyo efecto los administradores llevarán, con las
formalidades establecidas por el Código de Comercio, los libros habilitados a nombre de la agrupación que
requieran la naturaleza e importancia de la actividad común.

Resoluciones. Art 370. Las resoluciones relativas a la realización del objeto de la agrupación se adoptarán por el
voto de la mayoría de los participantes, salvo disposición contraria del contrato.
Su impugnación sólo puede fundarse en la violación de disposiciones legales y contractuales y debe demandarse
ante el juez del domicilio fijado en el contrato dentro de los treinta (30) días de haberse notificado fehacientemente
la decisión de la agrupación, mediante acción dirigida contra cada uno de los integrantes de la agrupación.
Las reuniones o consultas a los participantes deberán efectuarse cada vez que lo requiera un administrador o
cualquiera de los miembros de la agrupación.
No puede introducirse ninguna modificación del contrato sin el consentimiento unánime de los participantes.

Dirección y administración. Art 371. La dirección y administración debe estar a cargo de una o más personas
físicas designadas en el contrato o posteriormente por resolución de los participantes, siendo de aplicación el
artículo 221 del Código de Comercio.
En caso de ser varios los administradores y si nada se dijera en el contrato, se entiende que pueden actuar
indistintamente.

Fondo común operativo. Art 372. Las contribuciones de los participantes y los bienes que con ellas se adquieran,
constituyen el fondo común operativo de la agrupación. Durante el término establecido para su duración, se
mantendrá indiviso este patrimonio sobre el que no pueden hacer valer su derecho los acreedores particulares de los
participantes.

Responsabilidad hacia terceros. Art 373. Por las obligaciones que sus representantes en nombre de la agrupación,
los participantes responden ilimitada y solidariamente respecto de terceros. Queda expedita la acción contra éstos,
sólo después de haberse interpelado infructuosamente al administrador de la agrupación: aquel contra quien se
demanda el cumplimiento de la obligación puede hacer valer sus defensas y excepciones que hubieren
correspondido a la agrupación.
Por las obligaciones que los representantes hayan asumido por cuenta de un participante, haciéndolo saber al tiempo
de obligarse, responde éste solidariamente con el fondo común operativo.

Estado de situación. Contabilización de los resultados. Art 374. Los estados de situación de la agrupación
deberán ser sometidos a decisión de los participantes dentro de los noventa (90) días del cierre de cada ejercicio
anual.
Los beneficios o pérdidas, o en su caso, los ingresos y gastos de los participantes derivados de su actividad, podrán
ser imputados al ejercicio en que se produjeron o a aquél en que se hayan aprobado las cuentas de la agrupación.

Causas de disolución. Art 375. El contrato de agrupación se disuelve:


1º) Por la decisión de los participantes;
2º) Por expiración del término por el cual se constituyó o por la consecución del objeto para el que se formó o por la
imposibilidad sobreviniente de lograrlo;
3º) Por reducción a uno del número de participantes;
4º) Por la incapacidad, muerte, disolución o quiebra de un participante, a menos que el contrato prevea o que los
demás participantes decidan por unanimidad su continuación.
5º) Por decisión firme de autoridad competente que considere incursa a la agrupación en prácticas restrictivas de la
competencia;
6º) Por las causas específicamente previstas en el contrato.

Exclusión. Art 376. Sin perjuicio de lo establecido en el contrato, cualquier participante puede ser excluido, por
decisión unánime, cuando contravenga habitualmente sus obligaciones o perturbe el funcionamiento de la
agrupación.

Uniones transitorias de empresas


Es un método o recurso técnico bastante común a nivel internacional, la unión transitoria de empresa con fin
particular. Al igual que en el caso anterior la referencia es respecto de empresarios individuales y colectivos, sin que
el contrato nazca una persona una persona jurídica y sin que el negocio en cuestión determine o cree una sociedad.
Por eso es necesario prever un régimen especial en cuanto su funcionamiento administración representación y
extinción.
Caracterización. Art 377. Las sociedades constituidas en la República y los empresarios individuales domiciliados
en ella podrán, mediante un contrato de unión transitoria, reunirse para el desarrollo o ejecución de una obra,

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servicio o suministro concreto, dentro o fuera del territorio de la República. Podrán desarrollar o ejecutar las obras y
servicios complementarios y accesorios al objeto principal.
Las sociedades constituidas en el extranjero podrán participar en tales acuerdos previo cumplimiento del artículo
118, tercer párrafo.
No constituyen sociedades ni son sujetos de derecho. Los contratos, derechos y obligaciones vinculadas con su
actividad se rigen por lo dispuesto en el artículo 379.
Firma y contenido del contrato. Art 378. El contrato se otorgará por instrumento público o privado, el que deberá
contener:
1º) El objeto, con determinación concreta de las actividades y medios para su realización;
2º) La duración, que será igual al de la obra, servicio o suministro que constituya el objeto;
3º) La denominación, que será la de algunos o de todos los miembros, seguida de la expresión "unión transitoria de
empresas";
4º) El nombre, razón social o denominación, del domicilio y los datos de la inscripción registral del contrato o
estatuto de la matriculación o individualización, en su caso, que corresponda a cada uno de los miembros. En caso
de sociedades, la relación de la resolución del órgano social que aprobó la celebración de la unión transitoria, así
como su fecha y número de acta;
5º) La constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato de unión transitoria,
tanto entre las partes como respecto de terceros;
6º) Las obligaciones asumidas, las contribuciones debidas al fondo común operativo y los modos de financiar o
sufragar las actividades comunes en su caso;
7º) El nombre y domicilio del representante;
8º) La proporción o método para determinar la participación de las empresas en la distribución de los resultados o,
en su caso, los ingresos y gastos de la unión;
9º) Los supuestos de separación y exclusión de los miembros y las causales de disolución del contrato;
10) Las condiciones de admisión de nuevos miembros;
11) Las normas para la confección de estados de situación, a cuyo efecto los administradores, llevarán, con las
formalidades establecidas por el Código de Comercio, los libros habilitados a nombre de la unión que requieran la
naturaleza e importancia de la actividad común.
12) Las sanciones por incumplimiento de obligaciones.
Representación. Art 379. El representante tendrá los poderes suficientes de todos y de cada uno de los miembros
para ejercer los derechos y contraer las obligaciones que hicieren al desarrollo o ejecución de la obra, servicio o
suministro. Dicha designación no es revocable sin causa, salvo decisión unánime de las empresas participantes;
mediando justa causa la revocación podrá ser decidida por el voto de la mayoría absoluta.
Inscripción. Art 380. El contrato y la designación del representante deberán ser inscriptos en el Registro Público de
Comercio aplicándose los artículos 4 y 5.
Responsabilidad. Art381. Salvo disposición en contrario del contrato, no se presume la solidaridad de las empresas
por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar, ni por las obligaciones contraídas frente a terceros.
Acuerdos. Art 382. Los acuerdos que deban adoptar lo serán siempre por unanimidad, salvo pacto en contrario.
Quiebra o incapacidad. Art 383. La quiebra de cualquiera de las participantes o la incapacidad o muerte de los
empresarios individuales no produce la extinción del contrato de unión transitoria que continuará con los restantes
si éstos acordaren la forma de hacerse cargo de las prestaciones ante el comitente

Bolilla 14
Transformación, concepto, naturaleza.
Ley 19.550 Art74.
- La transformación es el mecanismo que utilizan las sociedades para adoptar un tipo social diferente al que poseen
(ej: una Sociedad Colectiva puede transformarse en una SRL).
Así, la sociedad modifica su tipo social sin necesidad de ser disuelta, continuando con los mismos derechos y
obligaciones que poseía anteriormente.
Para ello, es necesario que la sociedad esté constituida en forma regular (las sociedades no constituidas
regularmente pueden “regularizarse”, pero no transformarse),

Requisitos de la transformación Art 77 (ley 19.550)

El procedimiento de transformación requiere el cumplimiento de una serie de requisitos:


1- Acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario o lo dispuesto para algunos tipos societarios, esto es ¾
partes del capital social en las SRL y la mayoría de las acciones con derecho a voto en las Soc por acciones.
2- Confección de un balance especial, cerrado a una fecha que no exceda de un mes del acuerdo y puesto a
disposición de los socios con no menos de 15 días de participación.
3- Otorgamiento del acto que instrumenta la transformación, con constancia de los socios que se retiren, capital
que representan y cumplimiento de las formalidades del nuevo tipo societario.
4- Publicación por un día en el diario de publicaciones legales, aviso que deberá contener la fecha de la resolución
social, la fecha del instrumento de transformación, la razón social o denominación anterior y la adoptada, los socios
que se retiran o incorporan, y el capital social que representan, así como cualquier otra cláusula contractual que
haya sido modificado.
Inscripción del instrumento con copia del balance, en el Registro Público de Comercio y demás autoridades de
control

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Naturaleza
La transformación de la sociedad es una especie de modificación del acto constitutivo. Así como la sociedad puede
cambiar de nombre, domicilio, duración, etc. puede también en virtud de una resolución social adoptada modificar
el tipo. La transformación ofrece las siguientes características:
1- no produce la disolución de la sociedad transformada.
2- No exige que se produzca relación de sucesión, sino de continuación del organismo.
3- En consecuencia, los debitos y las responsabilidades ante terceros, pasan de iure a la transformada.

La responsabilidad de los acreedores


Como la transformación es un acto en el cual participan exclusivamente los socios, los terceros jamás pueden
quedar afectados por la reorganización, salvo expreso consentimiento de estos.
Ello explica que el art. 75 haya dispuesto que la transformación no modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada
de los socios, aun cuando se trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad al acto, así mismo si como
consecuencia de la transformación hubieren socios que asuman responsabilidad solidaria e ilimitada, esta no se
extiende a los actos celebrados con anterioridad a la transformación, salvo que lo acepten expresamente.

Responsabilidad por obligaciones anteriores. Art 76. Si en razón de la transformación existen socios que asumen
responsabilidad ilimitada, ésta no se extiende a las obligaciones sociales anteriores a la transformación salvo que la
acepten expresamente.

Receso:
Es el derecho del socio a retirarse de la sociedad y obtener el reembolso de su parte de capital, cuando esta
disconforme con determinadas resoluciones societarias. El receso solo rige en aquellos casos donde para
transformarse no se exige unanimidad. Tienen derecho a receso solo los socios que votaron en contra de la decisión
y los socios ausentes a la reunión o asamblea donde se tomo la decisión. Este derecho debe ejercerse dentro de los
15 días del acuerdo social, salvo pacto en contrario.
Art 78. En los supuestos en que no se exija unanimidad, los socios que han votado en contra y los ausentes tienen
derecho de receso, sin que éste afecte su responsabilidad hacia los terceros por las obligaciones contraídas hasta que
la transformación se inscriba en el Registro Público de Comercio.
El derecho debe ejercerse dentro de los quince (15) días del acuerdo social, salvo que el contrato fije un plazo
distinto y lo dispuesto para algunos tipos societarios.
El reembolso de las partes de los socios recedentes se hará sobre la base del balance de transformación.
La sociedad, los socios con responsabilidad ilimitada y los administradores garantizan solidaria e ilimitadamente a
los socios recedentes por las obligaciones sociales contraídas desde el ejercicio del receso hasta su inscripción.
Preferencia de los socios. Art 79. La transformación no afecta las preferencias de los socios salvo pacto en
contrario.

Rescisión del acuerdo de transformación


La trasformación puede ser dejada sin efecto por acuerdo de los socios, adoptado por las mismas mayorías que el
acuerdo de transformación, siempre y cuando no haya sido inscripta. Si medió publicidad edictal debe efectuarse
una nueva publicación al solo efecto de anunciar la rescisión.

Caducidad del procedimiento transformación Art 81


El acuerdo social de transformación caduca si a los 3 meses de haberse celebrado no se inscribió el respectivo
instrumento en el Registro, salvo que el plazo hubiere resultado excedido por el normal cumplimiento de los
trámites. La solución encuentra fundamento en la necesidad de que los procedimientos de reorganización se
concluyan y surtan efectos para todos.
En caso de haberse publicado el acuerdo de transformación, deberá efectuarse una nueva publicación anunciando la
caducidad del procedimiento. Los administradores son solidaria e ilimitadamente responsables por los perjuicios
derivados del incumplimiento de la inscripción o de la publicación.

La fusión, concepto, naturaleza y clases Art 82.


Constituye el instrumento jurídico más idóneo para la concentración empresaria y tiene lugar cuando dos o más
Soc. Se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva Soc. (fusión propiamente dicha), o cuando una Soc. ya
existente incorpora a otra u otras que, sin liquidarse, son disueltas (fusión por absorción o incorporación).
La importancia de distinguir las 2 fusiones radica, que en la primera, como hay una sociedad debe cumplirse todo el
tramite relativo a una nueva sociedad, en la segunda el procedimiento es mas sencillo.
Los efectos fundamentales de la fusión son:
1- La nueva Soc. o la incorporante adquiere la titularidad de los derechos y las obligaciones de las Soc. disueltas,
produciéndose la transferencia total de sus respectivos patrimonios al inscribirse el acuerdo definitivo y el contrato
de la nueva Soc. o el aumento del capital social que hubiera tenido que efectuar la incorporante.
2- La fusión produce la atribución de la calidad de socio en la nueva Soc. o en la incorporante a quienes eran socios
en las disueltas.

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Acreedores: (oposición)
Dentro de los 15 días de la última publicación de aviso, los acreedores de fecha anterior pueden oponer la fusión.
Las oposiciones no impiden la prosecución de las operaciones de fusión pero el acuerdo definitivo no podrá
otorgarse hasta 20 días después del vencimiento del plazo antes indicado, a fin de que los oponentes que no fueren
desinteresados o debidamente garantizados por las fusionantes puedan obtener embargo judicial.

Requisitos y procedimiento de la fusión


La concreción de la fusión requiere generalmente una larga preparación, sin contar las negociaciones previas para
armonizar los intereses de los socios o grupos dominantes de las Soc.
1- El primer paso consiste en el compromiso previo de fusión, otorgado por los representantes de ambas Soc el cual
deberá contener:
a) la exposición de los motivos y finalidad de la fusión;
b) los balances especiales de c/ Soc, los cuales deben ser cerrados a una misma fecha que no será anterior a 3 meses
a la firma del compromiso y confeccionado s/ bases homogéneas e idénticos criterios de valuación;
c) la relación de cambio de las participaciones sociales, cuotas o acciones, mediante la cual los socios podrán
conocer cual será su participación en la nueva Soc o en la incorporante;
d) el proyecto de contrato o estatuto de la nueva Soc o las modificaciones al contrato de la absorbente;
e) las limitaciones que las Soc convengan durante el lapso que transcurra hasta la efectiva inscripción del acto de
fusión en el Registro.
2- El compromiso previo de fusión y los balances especiales deben ser aprobados por el órgano de gobierno de
todas las Soc partícipes, con los resultados necesarios para la modificación del contrato social.
3- Debe darse publicidad del acto a los acreedores de todas las Soc intervinientes, para que puedan ejercer su
derecho de oposición, mediante un aviso de 3 días en el diario de publicaciones legales y en uno de los diarios de
mayor circulación general de Republica, el cual deberá contener:
a) razón social o denominación, sede social o los datos de inscripción en el Registro de c/u de las Soc;
b) el capital social de la nueva Soc o el aumento del capital de la incorporante;
c) la valuación del activo y del pasivo de las Soc fusionantes, con indicación de la fecha a que se refiere;
d) razón social o denominación, tipo y domicilio acordado por la Soc a constituirse;
e) fecha del compromiso previo y de las resoluciones sociales que lo aprobaron.
4- Los acreedores cuentan con un plazo de 15 días, contados desde la última publicación, para ejercer su derecho de
oposición. Esta oposición no frustra el procedimiento ni impide la prosecución de las operaciones, sino que sólo
demora el otorgamiento del acuerdo definitivo, el que no podrá ser llevado a cabo hasta veinte días después del
vencimiento del plazo antes indicado, a fin de que los acreedores oponentes que no fueran desinteresados o debida//
garantizados, puedan obtener el embargo judicial.
5- No existiendo acreedores oponentes o transcurrido el plazo de 20 días, los representantes se encuentran en
condiciones de otorgar el acuerdo definitivo de fusión, el que contendrá:
a) las resoluciones sociales aprobatorias de la fusión;
b) la nomina de los socios que hayan ejercido el derecho de receso y capital que representen en c/ Soc;
c) la nomina de los acreedores que habiéndose opuesto hubieran sido garantizado y de los que hubieran obtenido el
embargo judicial;
d) la agregación de los balances especiales y de un balance consolidado.
6- Finalmente y suscripto el acuerdo definitivo, este debe inscribirse en el Registro, momento a partir del cual la
fusión resulta oponible para la Soc, sus integrantes y frente a terceros. Desde el acuerdo definitivo, salvo que se
haya pactado lo contrario en el acuerdo previo, la administración y representación de las Soc fusionantes disueltas
estará a cargo de los administradores de la Soc fusionaria o incorporante.

Fusión propiamente dicha


En el caso de fusión propiamente dicha, el acuerdo definitivo de fusión debe ser otorgado por el órgano competente
de las fusionantes, correspondiendo al órgano de administración de la Soc así creada, la ejecución de los actos
tendientes a cancelar la inscripción registral de las disueltas, sin que se requiera publicación en ningún caso.

Fusión por absorción o incorporación


En el supuesto de fusión por incorporación es suficiente el cumplimiento de las normas atinentes a la reforma del
contrato o estatuto de la Soc absorbente, y la ejecución de los actos necesarios para cancelar la inscripción registral
de las Soc absorbidas, que en ningún caso requieren publicación, competen al órgano de administración de la Soc
absorbente.

Inscripción registral
Las inscripciones registrales que correspondan deben ser ordenados por el juez o autoridad cargo del Registro, a
tal efecto, la resolución de la autoridad es instrumento suficiente para la toma de razón de la transmisión de la
propiedad, sin que se requiera otro documento o instrumento.

Derecho de receso y preferencia de los socios


El art. 85 se remite s/ el particular a lo dispuesto por los arts. 78 y 79, cuando trata el tema de la transformación. No
obstante corresponde tener en cuenta:

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1- El derecho de receso debe ser ejercitado por los socios que votaron en contra de la aprobación de compromiso de
fusión dentro de los 15 días de la respectiva asamblea o reunión que haya aprobado dicho instrumento.
2- No corresponde el derecho de receso para los accionistas de la Soc incorporante, ni es admisible tal derecho en
las Soc que hacen oferta pública de sus acciones o se hallan autorizadas para la cotización de las mismas. Podrán si
ejercer el derecho si la inscripción bajo dichos regímenes fuera desistida o denegada.

Revocación. Art 86.El compromiso previo de fusión puede ser dejado sin efecto por cualquiera de las partes, si no
se han obtenido todas las resoluciones sociales aprobatorias en el término de tres (3) meses. A su vez las
resoluciones sociales aprobatorias pueden ser revocadas, mientras no se haya otorgado el acuerdo definitivo, con
recaudos iguales a los establecidos para su celebración y siempre que no causen perjuicios a las sociedades, los
socios y los terceros.

Rescisión: justos motivos. Art 87.Cualquiera de las sociedades interesadas puede demandar la rescisión del
acuerdo definitivo de fusión por justos motivos hasta el momento de su inscripción registral.
- La demanda de rescisión deberá interponerse en la jurisdicción que corresponda al lugar donde se celebro el
acuerdo y a los efectos de la promoción de dicho juicio, las autoridades de las Soc disueltas recuperan la
administración, quedando sin efecto la suspensión prevista por el art. 84.

ESCISIÓN. Concepto, clases, requisitos.


Escisión. Concepto. Régimen.
Art 88. Hay escisión cuando:
I. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para
participar con ellas en la creación de una nueva sociedad;
II. Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas;
III. Una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades.

Clases
Escisión incorporación o escisión con absorción
Tiene lugar cuando una Soc sin disolverse, a la cual la Ley denomina Soc escindente, destina parte de su patrimonio
a otra Soc ya existente, que recibe el nombre de Soc escisionaria. Ello implica una reducción del capital social para
la primera, mientras que la última deberá incrementarlo, para dar entrada a ese bien y poder distribuir la
correspondiente participación a los integrantes de la escindente.
Fusión escisión
Tiene lugar cuando una Soc participa con otra u otras (escindentes) en la creación de una nueva Soc (escisionaria)
con parte de sus respectivos patrimonios. Implica para las Soc que se escinden una reducción de su capital,
proporcional al patrimonio destinado a la creación de una nueva compañía. Los socios de ambas Soc adquieren la
calidad de socios de la nueva.
La escisión propiamente dicha
Es aquella en la cual una Soc (escindente) destina parte de su patrimonio para la creación de una o varias Soc.
Dicho acto se resuelve en forma unilateral por el órgano de gobierno de la Soc escindida, otorgándose el
instrumento de constitución del nuevo ente en la asamblea o reunión de socios que apruebe la escisión.
La escisión división
Este último supuesto fue incorporado por la Ley 22.903 y existe cuando una Soc se disuelve sin liquidarse para
constituir nuevas Soc, con la totalidad de su patrimonio.

Requisitos de la escisión
La escisión exige el cumplimiento de los siguientes requisitos
1- Resolución aprobatoria de la escisión, del contrato o estatuto de la Soc escisionaria, de la reforma del contrato o
estatuto de la escindente en su caso y del balance especial que debe confeccionarse a tal efecto, el cual no podrá se
anterior a 3 meses de la resolución social. La Ley remite, para el ejercicio del derecho de receso y para las
preferencias a lo establecido por los arts. 78 y 79.
2- La resolución aprobatoria debe incluir la atribución de las partes sociales o acciones de la Soc escisionaria a los
socios de la escidente, en proporción a sus participaciones en aquélla, las que se cancelaran en caso de reducción
del capital.
3- La publicación de un aviso por 3 días en el diario de publicaciones legales y en uno de los diarios de mayor
circulación, el que deberá contener:
a) la razón social o denominación, sede social y los datos de inscripción en el Registro de la Soc escindente;
b) la valuación del activo y pasivo de la Soc escindente con indicación de la fecha a cual se refieren;
c) la valuación del activo y pasivo que componen el patrimonio destinado a la Soc escisionaria, la razón social o
denominación, tipo y domicilio que tendrá.
4- Los acreedores tendrán derecho de oposición de acuerdo al régimen de fusión. Vencidos los plazos
correspondientes, se otorgarán los instrumentos de constitución de la Soc escisionaria y de modificación de la Soc
escindente, practicándose las inscripciones registrales.
Cuando se trate de escisión-fusión se aplicarán las disposiciones de los artículos 83 a 87.

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RESOLUCIÓN PARCIAL concepto y alcances. Clases


Concepto: es la extinción del vínculo contractual respecto de uno o más socios que pierden su condición de tales, si
afectar la existencia de la sociedad como contrato y como sujeto de derecho, pero implica una disminución del
capital.
Los casos de resolución parcial básicamente son tres: a) la muerte, b) la exclusión y c) el retiro voluntario.
La resolución parcial constituye vicisitud propia de las Soc donde la personalidad de los socios reviste importancia.
Por ello es que las normas previstas por el ordenamiento societario para la resolución social no son aplicables a las
SA.
El art. 89 establece que los socios pueden prever en el contrato otras causales de resolución parcial y de disolución,
no incluidas por el legislador en la normativa legal

Clases
Renuncia del socio: Art 89. Dispone que “Los socios pueden prever en el contrato constitutivo causales de
resolución parcial y de disolución no previstas en esta ley”
La ley de sociedades no trae disposiciones sobre renuncia del socio, por lo que cabe remitirse a los principios
generales y estar a lo establecido en el contrato para ejercer este derecho. Cuando el socio se retira cediendo sus
cuotas a un tercero, no se produce técnicamente, una rescisión parcial de contrato, sino una sustitución de socio, de
allí que la ley exija la observancia de la mayoría.
Distinto es el caso cuando el socio desea retirarse de la sociedad con el reintegro del valor de sus cuotas, no
habiendo otros socios que deseen adquirirla.
El retiro de un socio ha de instrumentarse del mismo modo que se exige para cualquier reforma del contrato de la
sociedad, debiendo inscribirse en el registro publico de comercio y publicarse para que sea oponible a terceros.

Muerte de un socio. Art 90. En las sociedades colectivas, en comandita simple, de capital e industria y en
participación, la muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato.
En las sociedades colectivas y en comandita simple, es lícito pactar que la sociedad continúe con sus herederos.
Dicho pacto obliga a éstos sin necesidad de un nuevo contrato, pero pueden ellos condicionar su incorporación a la
transformación de su parte en comanditaria.

Exclusión de socios. Art 91. Cualquier socio en las sociedades mencionadas en el artículo anterior, en los de
responsabilidad limitada y los comanditados de las de en comandita por acciones, puede ser excluido si mediare
justa causa. Es nulo el pacto en contrario.
Justa causa.
Habrá justa causa cuando el socio incurra en grave incumplimiento de sus obligaciones. También existirá en los
supuestos de incapacidad, inhabilitación, declaración en quiebra o concurso civil, salvo en las sociedades de
responsabilidad limitada.
Extinción del derecho.
El derecho de exclusión se extingue si no es ejercido en el término de noventa (90) días siguientes a la fecha en la
que se conoció el hecho justificativo de la separación.
Acción de exclusión.
Si la exclusión la decide la sociedad, la acción será ejercida por su representante o por quien los restantes socios
designen si la exclusión se refiere a los administradores. En ambos supuestos puede disponerse judicialmente la
suspensión provisoria de los derechos del socio cuya exclusión se persigue.
Si la exclusión es ejercida individualmente por uno de los socios, se sustanciará con citación de todos los socios.

Disolución, concepto, causas, efectos.


Consiste en el acto o hecho jurídico que previsto en la ley o el contrato con tales efectos, detiene la existencia
normal de la sociedad y abre su proceso liquidatorio, para llegar a la extinción de la sociedad como contrato y como
persona jurídica.

Causales
La disolución, abre el camino a la liquidación de la Soc, pero no importa el cese repentino de sus actividades ni la
extinción de la personalidad jurídica, que debe mantenerse precisamente a los fines liquidatorios.
Son causales de disolución:
1- la decisión de los socios;
2- la expiración del término;
3- el cumplimiento de la condición a la cual subordino su existencia;
4- la consecución del objeto por el cual se formo o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo;
5- la pérdida del capital social;
6- la declaración de quiebra;
7- la fusión;
8- Por reducción a uno del número de socios, siempre que no se incorporen nuevos socios en el término de tres (3)
meses. En este lapso el socio único será responsable ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales
contraídas;;
9- Por sanción firme de cancelación de oferta pública o de la cotización de sus acciones. La disolución podrá quedar
sin efecto por resolución de asamblea extraordinaria reunida dentro de los sesenta (60) días, de acuerdo con el
artículo 244, cuarto párrafo

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10- Por resolución firme de retiro de la autorización para funcionar cuando leyes especiales la impusieren en razón
del objeto.
La enumeración prevista por el art. 94, no es de manera alguna taxativa, ya que en el propio art. 89 ha tenido en
cuenta la posibilidad de que los socios prevean otras causales de disolución.

Prórroga: requisitos. Art 95. La prórroga de la sociedad requiere acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en
contrario y lo dispuesto para las sociedades por acciones de responsabilidad limitada.
La prórroga deberá resolverse y la inscripción solicitarse antes del vencimiento del plazo de duración de la
sociedad.

Efectos
La disolución implica el paso automático al procedimiento liquidatorio y surte efectos frente a la Soc y sus socios
desde que tuvo lugar su causa generadora, por lo que los administradores responden desde ese momento por los
actos exorbitantes al trámite liquidatorio. Por el contrario, frente a terceros, solo surte efectos desde su inscripción
registral, previa publicación en su caso, salvo vencimiento de duración en las Soc. regularmente constituidas.

Liquidación, concepto
Constituye un procedimiento de imprescindible tránsito por la Soc, mediante el cual los liquidadores deberán
vender los Bs que componen el activo social, pagar las deudas, así como los gastos de liquidación, para
posteriormente, y en caso de resultar saldo favorable, reembolsar el capital oportunamente aportado por los socios y
distribuir entre ellos su remanente.
La sociedad en estado de liquidación conserva su personalidad solamente al efecto de cumplir con ese proceso.

Facultades. Art 105. Los liquidadores ejercen la representación de la sociedad. Están facultados para celebrar todos
los actos necesarios para la realización del activo y cancelación del pasivo

Instrucciones de los socios. Se hallan sujetos a las instrucciones de los socios, impartidas según el tipo de
sociedad, so pena de incurrir en responsabilidad por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento.

Actuación. Actuarán empleando la acción social o denominación de la sociedad con el aditamento "en liquidación".
Su omisión lo hará ilimitada y solidariamente responsable por los daños y perjuicios.

Contribuciones debidas. Art 106. Cuando los fondos sociales fueran insuficientes para satisfacer las deudas, los
liquidadores están obligados a exigir de los socios las contribuciones debidas de acuerdo con el tipo de sociedad o
del contrato constitutivo.

Partición y distribución parcial. Art 107. Si todas las obligaciones sociales estuvieren suficientemente
garantizadas, podrá hacerse partición parcial.
Los accionistas que representen la décima parte del capital social en las sociedades por acciones y cualquier socio
en los demás tipos, pueden requerir en esas condiciones la distribución parcial. En caso de la negativa de los
liquidadores la incidencia será resuelta judicialmente.

Publicidad y efectos. El acuerdo de contribución parcial se publicará en la misma forma y con los mismos efectos
que el acuerdo de reducción de capital.

Obligaciones y responsabilidades. ART 108. Las obligaciones y la responsabilidad de los liquidadores se rigen por
las disposiciones establecidas para los administradores, en todo cuanto no esté dispuesto en esta Sección.

Balance final y distribución. ART 109. Extinguido el pasivo social, los liquidadores confeccionarán el balance
final y el proyecto de distribución: reembolsarán las partes de capital y, salvo disposición en contrario del contrato,
el excedente se distribuirá en proporción a la participación de cada socio en las ganancias.

Comunicación del balance y plan de partición. ART 110. El balance final y el proyecto de distribución suscriptos
por los liquidadores serán comunicados a los socios, quienes podrán impugnarlos en el término de quince (15) días.
En su caso la acción judicial correspondiente se promoverá en el término de los sesenta (60) días siguientes. Se
acumularán todas las impugnaciones en una causa única.
En las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital alcance el importe fijado por el artículo 299, inciso 2), y
en las sociedades por acciones, el balance final y el proyecto de distribución suscriptos también por los síndicos,
serán sometidos a la aprobación de la asamblea. Los socios o accionistas disidentes o ausentes, podrán impugnar
judicialmente estas operaciones en el término fijado en el párrafo anterior computado desde la aprobación por la
asamblea.

Distribución: ejecución. ART 111. El balance final y el proyecto de distribución aprobados se agregarán al legajo
de la sociedad en el Registro Público de Comercio, y se procederá a la ejecución.

Destino a falta de reclamación. Los importes no reclamados dentro de los noventa (90) días de la presentación de
tales documentos en el Registro Público de Comercio, se depositarán en un banco oficial a disposición de sus

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titulares, Transcurridos tres (3) años sin ser reclamados, se atribuirán a la autoridad escolar de la jurisdicción
respectiva.

Cancelación de la Inscripción. ART 112. Terminada la liquidación se cancelará la inscripción del contrato social
en el Registro Público de Comercio.

Conservación de libros y papeles.


En defecto de acuerdo de los socios el Juez de Registro decidirá quien conservará los libros y demás documentos
sociales.

Cancelación de la inscripción de la sociedad


Constituye el punto final de la vida de la Soc y con su cumplimiento se extingue la personalidad jurídica del ente.
Sin embargo, puede acontecer que con posterioridad a la cancelación de la matrícula, aparezcan acreedores sociales
que no fueron incluidos en la liquidación, a los cuales no le es oponible la extinción de la persona jurídica, en tanto
constituyen una manifestación del patrimonio de la persona jurídica.
Ante tal supuesto nacen para los terceros las acciones correspondientes contra la Soc y de responsabilidad contra los
liquidadores, sin perjuicio de las acciones contra los socios por restitución de las sumas obtenidas en concepto de
pago del remanente de la distribución, salvo buena fe de los mismos.

Bolilla 15
Sociedades colectivas, concepto,
La ley 19.550 no define a la sociedad colectiva.
La sociedad colectiva es caracterizada en el Art 125 como aquella en que los socios contraen responsabilidad
subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Siendo inoponible a terceros el pacto en contrario.
Ello implica que los acreedores de la Soc pueden dirigir sus acciones contra la Soc y sus socios, los cuales no
obstante pueden oponerles el beneficio de exclusión de los Bs sociales.
La oposición a terceros del beneficio de exclusión no opera automáticamente, sino que debe ser opuesto
expresamente por el socio a terceros. Tal beneficio no impone al tercero una intensa actividad tendiente a ejecutar
los Bs sociales con resultado negativo, pues basta la demostración de la insuficiencia del patrimonio social para que
el beneficio caiga.

Instrumentación
El contrato constitutivo debe ajustarse a los siguientes requisitos de fondo y forma.
Son requisitos de forma:
a- redactarse por instrumento público o privado. Cualquiera sea el monto del capital y naturaleza de los bienes
aportados Art 4 y 38.
La instrumentación por acto privado es licita, cualquiera que se la naturaleza del bien que integre el aporte de
alguno o algunos de los socios así sea un inmueble u otro bien que deba transferirse por instrumento publico u otras
formalidades.
b- la inscripción del contrato constitutivo en el registro publico de comercio, conforme al Art 7 de la ley.
Esta inscripción es constitutiva.
Si el acto constitutivo se otorgó por instrumento privado requiere la previa autenticación do las firmas que los
suscriben, excepto cuando sean autenticadas por escribano público u otro funcionario competente.
El Art. 39 da eficacia retroactiva a la inscripción a la fecha del contrato, si se presenta en término. -

Requisitos de fondo Son requisitos de fondo, los establecidos en el Art. 11, complementados por los arts. 125 y SS.
El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedad:
1) El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los
socios; Estos datos solo persiguen la identificación de los otorgantes.
2) La razón social o la denominación, y el domicilio de la sociedad.
Debe entenderse por tal la circunscripción en donde ejercerá el comercio, más no el lugar geográfico en que se te
instalará el establecimiento, con determinación de calle y número.
3) La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado;
4) El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de cada socio;
5) El plazo de duración, que debe ser determinado;
6) La organización de la administración de su fiscalización y de las reuniones de socios;
7) Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas.
8) Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios
entre sí y respecto de terceros;
9) Las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad.

Caracteres
- Intuito persona: se constituye tomando en cuenta la calidad personal de todos los socios.
- Auto-organicismo en metería de administración, resolución y fiscalización.
- Pasibilidad de llevar razón social.
- La responsabilidad es solidaria, ilimitada y subsidiaria. Este carácter se nota en que para transmitir el carácter de
socio, se necesita el consentimiento unánime del resto de los socios. Toda cesión de la calidad de socio implica
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modificación del contrato y debe inscribirse en el Registro Público de Comercio, por ej.: sino se inscribe, no puede
oponerse a terceros. ‘
- Partes de interés: es el aporte de cada uno de los socios en el capital de la sociedad colectiva. Presenta los
siguientes caracteres:
a) desigualdad: las partes de interés de cada socio pueden ser de distinto monto.
b) derechos que otorga.
e) no circulan: las partes de interés no son susceptibles de circular, si pudiera hacerlo, su transferencia convertiría en
fungible la persona del socio e importaría la sustitución de un socio por otro.
d) no pueden, ser enajenadas ni aún mediante ejecución judicial.
e) embargabilidad: si bien la parte del socio no puede ser ejecutada puede ser embargada con los alcances que le
otorga al Art. 51.-

Denominación.
Art 126. La denominación social se integra con las palabras "sociedad colectiva" o su abreviatura.
Si actúa bajo una razón social, ésta se formará con el nombre de alguno, algunos o todos los socios. Contendrá las
palabras "y compañía" o su abreviatura si en ella no figuren los nombres de todos los socios.
Modificación.
Cuando se modifique la razón social, se aclarará esta circunstancia en su empleo de tal manera que resulte
indubitable la identidad de la sociedad.
Sanción.
La violación de este artículo hará al firmante responsable solidariamente con la sociedad por las obligaciones así
contraídas.

Responsabilidad de los socios. Alcances


ARTICULO 125. Los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria, por las obligaciones
sociales.
El pacto en contrario no es oponible a terceros.
La responsabilidad de los socios es:
a) Ilimitada: los socios responden con todo su patrimonio personal por las obligaciones de la sociedad.
b) Solidaria: el acreedor social podrá reclamar la totalidad de la deuda a cualquiera de los socios (luego, el socio
que haya pagado tendrá acción de reintegro contra los demás socios, para que cada uno pague lo que le
corresponda).
c) Subsidiaria: los socios pueden oponer, ante el acreedor, el beneficio de excusión. Esto significa que el acreedor
social podrá ir contra el patrimonio personal de los socios, sólo si demuestra que ya se dirigió contra el patrimonio
de la sociedad y que éste no alcanzó para satisfacer su crédito.
Alcances:
- el acreedor debe demandar a la sociedad y no a los socios: los socios no están solidariamente obligados con la
sociedad, sino que la solidaridad es entre ellos una ves excutidos inútilmente los bienes sociales.
- El acreedor de la sociedad no puede demandar a los socios personalmente: la responsabilidad de los socios
es subsidiaria.

Administración: facultades.
1- Todos los administradores son, a su vez, representantes de la Soc.
2- Pueden revestir el cargo de administradores los socios o terceros.
3- (administración silencio del contrato Art 127) Si el contrato no regula un régimen concreto de administración,
todos los socios y en forma indistinta tienen derecho a administrarla y representarla.
4- (administración indistinta Art 128) Si se encarga la administración a varios de los socios sin determinar sus
funciones, ni expresar que uno no podrá obrar sin el otro, se entiende que pueden realizar indistintamente cualquier
acto de administración.
5- (administración conjunta Art 128) Si se ha estipulado que nada puede hacer un administrador sin el otro, ninguno
de ellos puede obrar individualmente, en tal supuesto la Soc no es responsable por las obligaciones contraídas por
uno solo. En este aspecto la Ley se ha alejado del principio civil, ya que dicha prohibición pesa aun en caso de
imposibilidad del coadministrador.

Designación
Puede hacerse por el contrato constitutivo o en acto posterior, pero que debe inscribirse junto con el contrato, en el
registro publico de comercio.
Es decir se dan 3 supuestos:
- que la designación se haga en el contrato y entonces la administración puede recaer sobre un socio o tercero.
- Que la designación se haga por instrumento separado
- Que el contrato guarde silencio: administran todos los socios indistintamente
La administración puede recaer sobre una o mas personas.

Remoción Art 129


La remoción del administrador, aun designado en el contrato, puede ser resuelta por decisión mayoritaria, en
cualquier tiempo y sin necesidad de invocar justa causa, salvo pacto en contrario.

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Por el contrario, cuando el contrato ha establecido el requerimiento de justa causa, el administrador conserva
su cargo hasta la sentencia judicial de remoción. La ley ha admitido el derecho de receso, para los socios
disconformes, cuando la designación del aquél fue condición expresa de la constitución.
La acción que la Ley confiere al socio para requerir la remoción del administrador, es de naturaleza social y
debe dirigirse contra la Soc y el administrador, y debe ser tramitada por medio del procedimiento sumario.

Renuncia Art 130 El administrador, aunque revista el carácter de socio, puede renunciar en cualquier momento,
salvo pacto en contrario, pero responde de los perjuicios que ocasione si la renuncia fuere dolosa o intempestiva

Cesión de cuotas:
Aun cuando la cuota parte social es un bien incorporado al patrimonio individual del socio, este no goza de la
libertad de cederlo a un tercero: a este efecto se requiere el consentimiento de todos los consocios. Es una
consecuencia del carácter intuite personae de este tipo de sociedad.

Mayorías
Es la regla tradicional en materia mercantil. El capital al que refiere el Art. es el capital social y no el efectivamente
presente en la asamblea o reunión de socios. Mayoría absoluta significa el 50% más uno de los votos.
ARTICULO 132. Por mayoría se entiende, en esta Sección, la mayoría absoluta de capital, excepto que el contrato
fije un régimen distinto. Ya sea en porcentaje de capital necesario para resolver, o bien cualquier otro régimen,
siempre que respete el derecho que tienen todos los socios a intervenir en las resoluciones de esa naturaleza.

Sociedad en comandita simple, concepto


La ley de sociedades no define a este tipo societario. El Art 134 determina que La Sociedad en Comandita Simple
se caracteriza por tener dos categorías de socios: los comanditados y los comanditarios.

Caracteres.
1- Existencia de dos categorías de socios, comanditados y comanditarios cuya diferencia radica en el régimen de
responsabilidad de c/u.
2- El o los socios comanditados responden por las obligaciones sociales como los socios de las Soc Colectivas, es
decir en forma solidaria e ilimitada aunque subsidiaria.
3- Los socios comanditarios, sólo responden con el capital que se obliguen a aportar.
4- El capital social en que participen los socios comanditarios no se divide en acciones ni se presenta en títulos
circulatorios, a diferencia de su homónima por acciones.
5- La administración y representación sólo puede ser ejercida por los socios comanditados o terceros que se
designen.

Constitución
Rigen para la constitución los mismos requisitos formales que para las Soc Colectivas. Su denominación social
debe integrarse con las palabras “Sociedad en Comandita Simple” o su abreviatura. Si actúa bajo una razón social,
ésta se formará exclusiva// con el nombre del o los socios comanditados, debiendo contener la palabra “y
compañía” o su abreviatura, si no figurasen todos.
La distinta distinción de la responsabilidad de los socios, impone criterios diferentes en cuanto a la clase de aportes
que pueden se efectuados, para los comanditados es lícito cualquier tipo de aporte, incluso las obligaciones de hacer
o de industria, mientras que para los comanditarios sólo son admisibles aportes de obligaciones de dar, aun cuando
dichos Bs aportados no sean susceptibles de ejecución forzada.

Clases de socios y responsabilidad


Puede observarse 2 clases de socios, comanditario y comanditado. Ambas clases de socios tienen derechos y
obligaciones, pero existen derechos que la ley reconoce a los comanditados pero no a los comanditarios.
- El o los socios comanditados responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva
(ilimitada, solidaria y subsidiariamente).
- El o los socios comanditarios sólo responden con el capital que se obligaron a aportar (responsabilidad limitada al
capital suscripto). Salvo que transgreda la prohibición de intervenir en la administración:
Si su intervención es en un acto aislado, la responsabilidad se extenderá a aquellos actos en los que ha intervenido.
Si su intervención es habitual, su responsabilidad se extenderá aun a los actos en que no hubiera intervenido.
La sanción consiste en tomarlo responsable solidaria e ilimitadamente.

Administración y representación
La administración y representación es ejercida por los socios comanditados o terceros que se designen y se
aplicarán, en caso de administración plural, las normas sobre administración de las Soc Colectivas.
El legislador ha prohibido al socio comanditario intervenir en la administración y representación, bajo pena de ser
responsable ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales. Bajo las mismas penalidades, se les ha
prohibido ser mandatarios de la Soc.
La prohibición no se extiende al examen, inspección, vigilancia, verificación, opinión o consejo, respecto de la
gestión societaria.

Derecho comercial I. Programa de la UNNE


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En caso de quiebra, muerte, incapacidad o inhabilitación de todos los socios comanditados, el socio comanditario
puede realizar los actos urgentes que requiera la gestión de los negocios, mientras se regulariza la situación
planteada, sin incurrir en responsabilidad ilimitada y solidaria, la Soc se disuelve si no se regulariza la situación o
transforma en el término de 3 meses.

Reuniones sociales.
El gobierno de la sociedad es ejercida por los socios, quienes pueden adoptar resoluciones que se refieran a la
marcha de los negocios sociales, nombramiento y remoción de los administradores, reforma del contrato social o
disolución anticipada de la sociedad. En la sociedad en comandita simple, la ley no exige la organización de
asambleas para la adopción de tales resoluciones, de modo que cabe remitirse a lo que el contrato prevea atento a lo
expuesto por el Art. 11 Inc. 6, según el cual el instrumento constitutivo debe establecer la organización de las
reuniones de los socios. .
El socio comanditario tiene el mismo derecho que el comanditado para intervenir y votar las decisiones que se
refieran a la marcha de la sociedad y modificación del contrato social, salvo cuando se trate de actos que importen
violar las prohibiciones impuestas por ley a esa clase de socios.
Los socios votan en proporción a sus respectivas partes de capital, aunque el contrato puede establecer un modo
distinto, como podría ser un voto por socio. . . .

Mayorías:
El Art 139 nos remite a los Arts. 131 .y 132 (de las sociedades colectivas) de lo que extraemos la siguiente
conclusión:
- Toda modificación del contrato, incluso la transferencia de la parte a otro socio, requiere el consentimiento de
todos los socios, salvo pacto en contrario.
- Las demás resoluciones sociales se adoptarán por mayoría.
- Por mayoría se entiende, en esta Sección, la mayoría absoluta de capital, excepto que el contrato fije un régimen
distinto.
Los arts. 131 y 132 permiten que el contrato social establezca un régimen distinto tanto en lo que se refiere al modo
de computar las mayorías como al número de votos que se requieren para la adopción de resoluciones sociales.

SOCIEDADES DE CAPITAL E INDUSTRIA, concepto


Según el Art. 141 la sociedad de capital e industria, es aquella formada por uno o más Socios que aportan bienes
(socios capitalistas,) quienes responden por los obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva, y por
uno o mas socios que aportan solo su trabajo (socios Industriales) quienes no comprometen su patrimonio particular
por las obligaciones sociales.

Instrumentación
Esta sociedad puede constituirse por instrumento público o privado. En el acto constitutivo debe cumplirse con los
requisitos exigidos por el Art. 11 de la ley 19550. La sociedad debe inscribirse en el Registro público de Comercio.
No necesita publicarse.

Caracteres:
Se caracterizan por la existencia de dos tipos de socios, diferenciados en el régimen de responsabilidad y
principalmente por la naturaleza de las aportaciones efectuadas. Así a los socios capitalistas les está permitido sólo
efectuar prestaciones de dar, mientras que los industriales sólo aportan su industria u obligaciones de hacer.
1 son sociedades auto-organicistas.
2 puede tener razón social o denominación.
3 son sociedades intutito personae.
4 el capital se divide en partes de interés.
5 son sujeto de derecho.

Socios y su responsabilidad
RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS.- Depende de la clase de socios:
- El o los socios capitalistas responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva
(ilimitada, solidaria y subsidiariamente).
- El o los socios industriales, aportan exclusivamente su trabajo y responden sólo con las ganancias que les
corresponden y aún no percibieron.
Es necesario aclarar que no existe “relación de dependencia” entre los socios capitalistas y los industriales.

Administración y representación
La administración y representación podrá ser ejercida por cualquiera de los socios, resultando aplicable las normas
que al respecto rigen en las Soc Colectivas. Si el socio industrial no ejerciere la administración, la quiebra, muerte,
incapacidad o inhabilitación de todos los administradores habilita a aquel a realizar los actos urgentes que se
requieran para la gestión de los negocios, mientras se regulariza la situación, sin incurrir en responsabilidad
solidaria e ilimitada. No obstante, la Soc se disuelve si no se regulariza o transforma en el término de 3 meses.

Distribución de los beneficios:

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El contrato debe fijar la participación en lo beneficios y las reglas para su distribución. El Art 11 inc 7 que se refiere
a todas las sociedades comerciales en general, admite que se omita tal previsión, pues dice que en caso de silencio
las ganancias se distribuirán en relación de los aportes.
Para el caso del socio industrial, teniendo en cuenta las características especiales de su aporte, dicha norma general
del Art, 11 Inc. 7 resulta insuficiente; por ello el Art. 144 dispone que cuando el contrato no establezca la parte que
ha de corresponder al socio industrial en las ganancias, ésta se fijara judicialmente.

Reuniones sociales. Mayorías.


Para la adopción de resoluciones se aplica el mismo régimen que establece el Art. 131 y 132 para la sociedad
colectiva.
Aclara el Art. 145 que a los efectos del voto, se computaran como capital social del socio industrial, e1 del
capitalista con menos aportes. Aunque la ley no lo prevé expresamente, cabe estipulación en contrario.
En caso de modificación del contrato, incluido la transferencia de la parte a otro socio, requiere el consentimiento
de todos los socios, salvo pacto en contrario.
Las demás resoluciones, se adoptarán por mayoría; entendiéndose portal, la mayoría absoluta de capital,
computándose el voto del socio industrial igual al del capitalista de menor aporte salvo estipulación en contrario.

SOCIEDADES ACCIDENTALES O EN PARTICIPACIÓN concepto


La ley no lo conceptualiza. El Art 361 expresa: Su objeto es la realización de una o más operaciones determinadas y
transitorias, a cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre personal del socio gestor. No es sujeto de
derecho y carece de denominación social; no está sometida a requisito de forma ni se inscribe en el Registro Público
de Comercio. Su prueba se rige por las normas de prueba de los contratos.
Dentro de nuestro régimen legal solo se permite constituir validamente una sociedad en participación, cuando es
accidental, con lo cual resulta que nuestra ley viene a prohibir la sociedad en participación de tipo permanente.
Según Farina son figuras conceptualmente diferentes, hay sociedad en participación, cuando dos o mas personas,
mediante aportes destinados a constituir un fondo común, en virtud de acuerdo privado que no trascienda a terceros,
encomienda a uno de ellos, llamado socio gestor, la aplicación del fondo común a una actividad económica para
dividirse entre si las ganancias o soportar las pérdidas que resulten,
Hay sociedad accidental, cuando se constituye para una o más operaciones determinadas y transitorias, de tal modo
que concluidas dichas operaciones la sociedad se disuelve. Conceptualmente, la sociedad accidental no necesita ser
oculta o en participación.

CARACTERES Y PERSONALIDA JURIDICA.- La ley 19.550 la considera una “sociedad anómala”, debido a
que presenta caracteres especiales que la diferencian de las demás sociedades:
a) Personalidad jurídica: la sociedad accidental no es sujeto de derecho y carece de personalidad jurídica. Por eso,
quien contrata con los terceros no es la sociedad, sino el socio gestor a título personal.
b) Patrimonio: al carecer de personalidad jurídica, la Sociedad Accidental no tiene patrimonio social. Los aportes
realizados por los socios no están a nombre de la sociedad, sino a nombre del socio gestor.
c) Nombre social: no tiene denominación ni razón social.
d) Contrato constitutivo: no está sometida a requisitos de forma en su constitución, ni debe inscribirse en el Registro
Público de Comercio,
e) Normas supletorias: a falta de disposiciones especiales, son aplicables las reglas de la Sociedad Colectiva.
Debido a los caracteres que presenta la Sociedad Accidental, parte de la doctrina le ha negado el carácter de
sociedad, considerándola un contrato que da origen a una asociación o un contrato de colaboración entre los socios.

Relaciones de los socios entre si y con terceros;


Los terceros adquieren derechos y asumen obligaciones solo respecto del socio gestor. Los otros socios carecen de
todo legitimación respecto de los terceros...

Administración.
La administración de la sociedad, está a cargo del socio gestor, quien debe actuar a su nombre personal.

Responsabilidad del socio gestor:


Debe actuar ante terceros a su nombre personal, le esta prohibido invocar representación alguna de la sociedad o a
los otros socios, pero cuando en su actuación hace conocer los nombres de los socios con su consentimiento, estos
quedan obligados ilimitada y solidariamente.
El socio gestor asume la responsabilidad ilimitada y compromete todos los bienes que ha recibido en concepto de
aportes en propiedad, más la totalidad de su patrimonio particular.

Liquidación
Normas supletorias. ARTICULO 366. Esta sociedad funciona y se disuelve, a falta de disposiciones especiales,
por las reglas de la sociedad colectiva en cuanto no contraríen esta Sección.
Liquidación.
La liquidación se hará por el socio gestor, quien debe rendir cuentas de sus resultados a los socios no gestores

Bolilla 16

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LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA concepto


La ley no define a la sociedad de responsabilidad limitada, solo da su caracterización en el Art. 146, pero dicha
caracterización es insuficiente.
CONCEPTO.- La mayoría de la doctrina sostiene que la SRL es un tipo intermedio ya que presenta algunas
características de las Sociedades de personas (ej: cierta injerencia activa de los socios en la sociedad) y otras
características de las Sociedades por acciones (ej: la limitación de la responsabilidad de los socios),

Características
La doctrina ha calificado a las SRL como una Soc. de carácter mixto, en el sentido de que si bien la personalidad
del socio no es esencial para su constitución, como en la Colectiva, tampoco es indiferente como sucede en las SA.
Sus requisitos tipificantes son:
1- Su capital se divide en cuotas y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las que suscriben e
integran. No obstante, ellos garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes en
efectivo y son responsables de la misma manera por la sobrevaluación de los aportes en especie.
2- La administración y representación está a cargo de una gerencia, que puede ser unipersonal o plural, integrada
por socios o terceros.
3- El número de socios no podrá exceder de los 50.
La ley no establece el número mínimo de socios por lo que bastan 2 personas para constituir una sociedad de
responsabilidad limitada. Tampoco exige un capital mínimo.

Derecho supletorio aplicable.


Corresponde aplicar supletoriamente, las disposiciones relativas a la SA.
Se constituyen y modifican por instrumento público o privado, pero debe destacarse que la modificación del elenco
de socios no constituye reforma del contrato.

Régimen de control.
La fiscalizaci6n interna se puede realizar o no por los socios. La sindicatura o consejo de vigilancia son obligatorios
en el caso previsto en el Párr. 2 del Art. 158, que después de la reforma de la ley 22.903 no pone el acento sobre la
cantidad de socios sino sobre la magnitud del capital.
Siguen como reglas supletorias las propias de la SA, quedando expresamente sentado que en los casos en que la
fiscalización sea obligatoria, las atribuciones y deberes de dichos órganos no podrán ser menores a los que la ley
establece para esa sociedad.
Es similar al control que rige en las SA para las SRL que entran en el Art 299.
Fiscalización optativa.
Art 158. Puede establecerse un órgano de fiscalización, sindicatura o consejo de vigilancia, que se regirá por las
disposiciones del contrato.
Fiscalización obligatoria.
La sindicatura o el consejo de vigilancia son obligatorios en la sociedad cuyo capital alcance el importe fijado por el
artículo 299, inciso 2).

Capital social
En nuestro ordenamiento constituye un elemento esencial para todas las sociedades comerciales, pero en la SRL
reviste una importancia fundamental.
El capital social es una cifra que representa el valor de los bienes o dinero que los socios se han comprometido a
aportar a fin de que la sociedad pueda cumplir con su objeto. Por ello se puede decir que el capital ideal es una cifra
ideal, invariable e intangible.
El capital actúa como una cifra de retención de valores del activo, en garantía de los acreedores y de los mismos
socios.
La ley 19.550 no exige un capital mínimo para la constitución, esto significa que los fundadores pueden establecer
cualquier cifra como capital. Si este es irrisorio (grotesco, burlesco) se estará ante la imposibilidad de cumplir con
el objeto y entonces la sociedad será nula por tal motivo, pues le estará faltando un requisito esencial.
La ley tampoco establece un capital máximo, se ha dicho que esto constituye un acierto de la ley pues de ese modo
la SRL puede adaptarse para empresa de mayores dimensiones, en las que quieran limitar la responsabilidad de los
socios dentro de los limites de las cuotas suscriptas y al propio tiempo asegurar los vínculos mas estrechos entre los
socios en la actividad de la sociedad.

Caracteres:
1- las cuotas son iguales: todas ellas poseen el mismo valor, representando idéntica parte alícuota del capital social
y que atribuyen en la misma medida idénticos derechos.
2- las cuotas son acumulables, un mismo socio puede ser titular de varias.
3.- la indivisibilidad de las cuotas presupone que no pueden dividirse en partes de valor inferior.
4.- las cuotas se identifican parcialmente con las acciones y todo lo que ellas representan para el capital social.

Subscripción e integración, requisitos,


El capital social debe ser íntegramente suscripto en el acto de constitución, los aportes dinerario deben integrarse en
un 25% como mínimo en dicho acto y el saldo completarse en un plazo de 2 años, su cumplimiento se acreditará al
momento de producirse la inscripción con el comprobante de su depósito en un banco oficial. Los aportes en
especie deben integrarse totalmente y su valor se justificará indicándose en el contrato los antecedentes
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justificativos de la valuación, si los socios optaren por la valuación por peritos judiciales, cesa su responsabilidad
por la sobre valuación.

División en cuotas y valor de las mimas


La división del capital social en cuotas de igual valor, de $10 o sus múltiplos, constituye otro de los requisitos
tipificantes de esta Soc.
Las cuotas no se representan en títulos, sino que su titularidad se acredita con las constancias del contrato o
convenciones posteriores de cesión, debidamente inscriptas. La titularidad sobre las cuotas confiere al socio los
derechos y obligaciones de índole societaria que de ellas emanan, por lo que su acreditación es requisito esencial
para el ejercicio de los mismos.
Los acreedores de los socios pueden ejecutar las cuotas de su deudor, con sujeción a un régimen especial previsto
por el art. 154

Aportes valuación y garantías


- Aportes en dinero: deben integrarse como mínimo, en un 25% al celebrar el contrato constitutivo y el 75%
restante, en un plazo no mayor a 2 años. Su cumplimiento se acreditara al tiempo de ordenarse la inscripción en el
registro público de comercio, con el comprobante de su depósito en un banco oficial.
- Aportes en especie: deben integrarse totalmente al celebrar el contrato constitutivo de la sociedad y su valor se
justificara conforme al Art 51. Si los socios optan por realizar valuación por pericia judicial, cesa la responsabilidad
por la valuación que les impone el Art 150

Garantía por los aportes.


ARTICULO 150. Los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes.

Sobrevaluación de aportes en especie.


La sobrevaluación de los aportes en especie, al tiempo de la constitución o del aumento de capital, hará solidaria e
ilimitadamente responsables a los socios frente a los terceros por el plazo del artículo 51, último párrafo.
Debido que por las obligaciones sociales, los socios limitan su responsabilidad al capital aportado, la ley es
conminatoria de la efectiva integración de tales aportes. Como garantía hacia terceros establece, la responsabilidad
solidaria e ilimitada de los socios para los casos de falta de integración o sobrevaluación de los aportes. Esta granita
lo es por la efectiva integración de los aportes y que los terceros pueden hacer valer esta garantía en caso de
insolvencia o quiebra, obrando la prescripción general de 10 años.

Cuotas suplementarias
ARTICULO 151. El contrato constitutivo puede autorizar cuotas suplementarias de capital, exigibles solamente por
la sociedad, total o parcialmente, mediante acuerdo de socios que representen más de la mitad del capital social.
Si bien está permitida la emisión de cuotas suplementarias, siempre que esa posibilidad esté prevista en el contrato,
no ha sido una práctica muy utilizada. Éstas se diferencian de las cuotas ordinarias por el hecho de no formar parte
del capital social, aun cuando su integración implica un ingreso de fondos y precisamente por esta razón su emisión
no requiere las mayorías necesarias para modificar el contrato. Por otra parte la integración de las cuotas
suplementarias debe ser en forma proporcional al número de cuotas de las que cada socio sea titular al momento de
hacerlas efectiva y su integración sólo será exigible una vez que la decisión social de emisión haya sido publicada e
inscripta.

Reservas.
Reserva legal. Art 70. Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones, deben efectuar
una reserva no menor del cinco por ciento (5 %) de las ganancias realizadas y líquidas que arroje el estado de
resultados del ejercicio, hasta alcanzar el veinte por ciento (20 %) del capital social.
Cuando esta reserva quede disminuida por cualquier razón, no pueden distribuirse ganancias hasta su reintegro.

Otras reservas. En cualquier tipo de sociedad podrán constituirse otras reservas que las legales, siempre que las
mismas sean razonables y respondan a una prudente administración. En las sociedades por acciones la decisión para
la constitución de estas reservas se adoptará conforme al artículo 244, última parte, cuando su monto exceda del
capital y de las reservas legales: en las sociedades de responsabilidad limitada, requiere la mayoría necesaria para la
modificación del contrato.

El Art 70 ordena que las SRL deben efectuar una reserva no menor del cinco por ciento (5 %) de las ganancias
realizadas y líquidas que arroje el estado de resultados del ejercicio, hasta alcanzar el veinte por ciento (20 %) del
capital social.
Esta constitución es una medida que acrecienta el patrimonio social y refuerza la estabilidad y potencia económica
de la sociedad. También hay a parte de la reserva legal, otros tipos, la estatuaria y la facultativa, e inclusive otra
llamada reserva oculta, que consiste en un superávit sobre capital, es decir hay un aumento patrimonial que
sobrepasa a la reserva legal y facultativa.

Cesión de cuotas, requisitos, limitaciones estatuarias y legales.


Como principio general las cuotas son libremente transmisibles, salvo disposición contractual.
- La forma de cesión de cuotas requiere instrumento escrito, pues constituye un acto formal a tenor de lo dispuesto
por el art. 1454 del CC, pues la transferencia de cuotas no constituye un contrato de compraventa sino una cesión de
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derechos. Si bien importa una transmisión de todos los derechos sociales, debe destacarse que no transfiere la
condición de gerente, aun cuando el contrato constitutivo ha previsto que todos los socios revisten el carácter de
gerentes, pues ésta no es una calidad inherente a la participación social adquirida, debiendo entenderse que tal
previsión se ha referido exclusivamente a los socios fundadores.
Frente a terceros la transferencia sólo es oponible desde su inscripción registral.

Cesión de cuotas.
ARTICULO 152. Las cuotas son libremente transmisibles, salvo disposición contraria del contrato.
La transmisión de la cuota tiene efecto frente a la sociedad desde que el cedente o el adquirente entreguen a la
gerencia un ejemplar o copia del título de la cesión o transferencia, con autentificación de las firmas si obra en
instrumento privado.
La sociedad o el socio solo podrán excluir por justa causa al socio así incorporado, procediendo con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 91, sin que en este caso sea de aplicación la salvedad que establece su párrafo segundo.
La transmisión de las cuotas es oponible a los terceros desde su inscripción en el Registro Público de Comercio, la
que puede ser requerida por la sociedad; también podrán peticionarla el cedente o el adquirente exhibiendo el título
de la transferencia y constancia fehaciente de su comunicación a la gerencia.
La ley 22.903 innova profundamente en este aspecto, tendiendo a un régimen de libre transmisibilidad de las cuotas,
aunque admitiendo el pacto en contrario.
Limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas.
Art 153. El contrato de sociedad puede limitar la transmisibilidad de las cuotas, pero no prohibirla.
Son lícitas las cláusulas que requieran la conformidad mayoritaria o unánime de los socios o que confieran un
derecho de preferencia a los socios o a la sociedad si ésta adquiere las cuotas con utilidades o reservas disponibles o
reduce su capital.
Para la validez de estas cláusulas el contrato debe establecer los procedimientos a que se sujetará el otorgamiento de
la conformidad o el ejercicio de la opción de compra, pero el plazo para notificar la decisión al socio que se propone
ceder no podrá exceder de treinta (30) días desde que éste comunicó a gerencia el nombre del interesado y el precio.
A su vencimiento se tendrá por acordada la conformidad y por no ejercitada la preferencia.
La ley regula algunos aspectos en torno a la posibilidad de pactar restricciones a la libre transmisibilidad,
declarando su licitud pero sometiendo su validez al establecimiento claro de procedimientos y a un plazo perentorio
para notificar la eventual decisión al cedente.

Ejecución forzada y acción judicial


Ejecución forzada.
En la ejecución forzada de cuotas limitadas en su transmisibilidad, la resolución que disponga la subasta será
notificada a la sociedad con no menos de quince (15) días de anticipación a la fecha del remate. Si en dicho lapso el
acreedor, el deudor y la sociedad no llegan a un acuerdo sobre la venta de la cuota, se realizará su subasta. Pero el
juez no la adjudicará si dentro de los diez (10) días la sociedad presenta un adquirente o ella o los socios ejercitan la
opción de compra por el mismo precio, depositando su importe

Acciones judiciales.
Art 154. Cuando al tiempo de ejercitar el derecho de preferencia los socios o la sociedad impugnen el precio de las
cuotas, deberán expresar el que consideren ajustado a la realidad. En este caso, salvo que el contrato prevea otras
reglas para la solución del diferendo, la determinación del precio resultará de una pericia judicial; pero los
impugnantes no estarán obligados a pagar uno mayor que el de la cesión propuesta, ni el cedente a cobrar uno
menor que el ofrecido por los que ejercitaron la opción. Las costas del procedimiento estarán a cargo de la parte que
pretendió el precio más distante del fijado por la tasación judicial.
Denegada la conformidad para la cesión de cuotas que tienen limitada su transmisibilidad, el que se propone ceder
podrá ocurrir ante el juez quien, con audiencia de la sociedad, autorizará la cesión si no existe justa causa de
oposición. Esta declaración judicial importará también la caducidad del derecho de preferencia de la sociedad y de
los socios que se opusieron respecto de la cuota de este cedente.
- de acuerdo con las disposiciones del Art, se prevé la acción de impugnación del precio de las cuotas al tiempo de
ejercerse el derecho de preferencia, introduciéndose algunas medidas tendiente a desalentar oposiciones infundadas
o de mala fe.

Copropiedad de las cuotas


En caso de copropiedad de las cuotas, se aplican las reglas del condominio. Sin embargo, la Soc podrá exigir la
unificación de la representación para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones.
Por otro lado las cuotas pueden ser objeto de otros negocios jurídicos, ya que además de la cesión y la copropiedad,
la ley admite el usufructo y la prenda, los cuales deben ser inscriptos para ser oponibles a terceros, al igual que
cualquier embargo o medida cautelar que se trabe sobre ellas.

Derechos reales y medidas precautorias


La constitución y cancelación de usufructo, prenda, embargo u otras medidas precautorias sobre cuotas, se
inscribirán en el Registro Público de Comercio. Se aplicará lo dispuesto en los artículos 212 y 219.

Las cuotas sociales son la unidad básica de la SRL; ellas pueden pertenecer a varios socios en común, es decir, se
admite el condominio de cuotas sociales.

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El Registro Público de Comercio tiene a su cargo llevar anotación de los citados derechos reales y de las medidas
precautorias sobre las cuotas que se ordenen judicialmente.

Incorporación de los herederos.


ARTICULO 155. — Si el contrato previera la incorporación de los herederos del socio, el pacto será obligatorio
para éstos y para los socios. Su incorporación se hará efectiva cuando acrediten su calidad; en el ínterin actuará en
su representación el administrador de la sucesión.
Las limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas serán, en estos casos inoponible a las cesiones que los herederos
realicen dentro de los tres (3) meses de su incorporación. Pero la sociedad o los socios podrán ejercer opción de
compra por el mismo precio, dentro de los quince (15) días de haberse comunicado a la gerencia el propósito de
ceder la que deberá ponerla en conocimiento de los socios en forma inmediata y por medio fehaciente

El Art. 155 prevé dos supuestos:


1- que en el contrato se haya establecido que los herederos del socio fallecido se incorporarán a la sociedad. En este
caso, producido el fallecimiento del socio, el pacto es obligatorio para los socios y para los herederos. Hasta tanto se
dicte declaratoria de herederos, actuará en la SRL el administrador de la sucesión; y una vez acreditada la calidad de
herederos se producirá su incorporación definitiva.
2.- que el contrato nada prevea. En este supuesto, producido el fallecimiento del socio, sus cuotas, salvo pacto en
contrario, se transmiten a sus herederos; pero sí desean integrar la sociedad, necesitarán la conformidad de los
socios supérstite (sobrevivientes): tres cuartos de capital en las sociedades de más de cinco socios, unanimidad en la
de cinco o menos socios.
No logrado este consentimiento, los herederos pueden recurrir judicialmente a fin de que se declare infundada la
oposición. Si el juez declara infundada la oposición, los socios o la sociedad tiene derecho preferencial para adquirir
las cuotas del difunto.

Administración de la sociedad
La administración y representación de la Soc esta a cargo de la gerencia, cuya ausencia hace incurrir a la Soc en
nulidad

Gerencia. Designación.
Art 157. La administración y representación de la sociedad corresponde a uno o más gerentes, socios o no,
designados por tiempo determinado o indeterminado en el contrato constitutivo o posteriormente podrá elegirse
suplentes para casos de vacancia.

Gerencia unipersonal y plural.


La Gerencia puede unipersonal o plural. En éste último caso, el contrato puede establecer distintas formas de
actuación, como ser:
- La administración indistinta: cualquiera de los socios podrá realizar actos de administración;
- la administración conjunta: se necesita la firma de todos los gerentes;
- la administración colegiada: se necesita un determinado quórum o mayoría
- establecer las funciones que tendrá cada gerente en la administración;

Remoción
En la remoción, rige el principio de libre revocabilidad, salvo cuando la designación fuere condición expresa del
contrato social, en cuyo caso el gerente conservará su cargo hasta la sentencia judicial que lo remueva, salvo
intervención judicial.
El o los gerentes pueden ser también removidos por cualquiera de los socios, intentando la acción judicial
correspondiente. La jurisprudencia ha admitido, entre otras, como justas causas de exclusión la no distribución de
las utilidades correspondientes a varios ejercicios, falta de convocatoria para considerar los EECC y la propia
gestión, conducta desleal del gerente o actuación en competencia de la Soc, la acumulación de faltas menores y la
obtención de beneficios indebidos.

Funciones
El límite natural de la actividad de los administradores lo señala el objeto social, los gerentes pueden realizar todas
las operaciones necesarias para la consecución del objeto social, pero tales facultades pueden restringirse en el acto
constitutivo o en posteriores modificaciones del mismo, reservando ciertas operaciones a la decisión de la asamblea.
El gerente debe actuar siempre conforme a la ley y al contrato respetando la voluntad de la mayoría pronunciada
estatutariamente. El gerente no puede excederse en sus propias funciones ni imponerse a las mayorías.

Derechos y obligaciones.
Los gerentes tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los directores de la
sociedad anónima. No pueden participar por cuenta propia o ajena, en actos que importen competir con la sociedad,
salvo autorización expresa y unánime de los socios.

Responsabilidad.
Los gerentes serán responsables individual o solidariamente, según la organización de la gerencia y la
reglamentación de su funcionamiento establecido en el contrato. Si una pluralidad de gerentes participaron en los
mismos hechos generadores de responsabilidad, el Juez puede fijar la parte que a cada uno corresponde en la
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reparación de los perjuicios, atendiendo a su actuación personal. Son de aplicación las disposiciones relativas a la
responsabilidad de los directores cuando la gerencia fuere colegiada
La ley no contiene normas específicas sobre responsabilidad, si no que en esta materia nos remite a las normas
sobre responsabilidad de los directores de la sociedad anónima, donde resulta que son aplicables los Art 274, 275,
276, 277, 278 además de la regla genérica del Art 59.

Fiscalización interna.
Hay dos subtipos de SRL en base al capital, según quede encuadrado o no en el Art. 299 Inc. 2, la fiscalización es
obligatoria en un solo supuesto: en caso de que su capital alcance el monto establecido en el Art 299 in. 2. en los
restantes supuestos es optativo, si el contrato no lo prevé lo ejercen los socios.
En el caso de que exista árgano de fiscalización, sindicatura o consejo de vigilancia, los derechos y obligaciones son
iguales que en la SA.

Fiscalización optativa.
Art 158. Puede establecerse un órgano de fiscalización, sindicatura o consejo de vigilancia, que se regirá por las
disposiciones del contrato.
Fiscalización obligatoria.
La sindicatura o el consejo de vigilancia son obligatorios en la sociedad cuyo capital alcance el importe fijado por el
artículo 299, inciso 2).

Normas supletorias.
Tanto a la fiscalización optativa como a la obligatoria se aplican supletoriamente las reglas de la sociedad anónima.
Las atribuciones y deberes de éstos órganos no podrán ser menores que los establecidos para tal sociedad, cuando es
obligatoria.

Resoluciones sociales. Diversos casos, requisitos


Art 159. El contrato dispondrá sobre la forma de deliberar y tomar acuerdos sociales. En su defecto son válidas las
resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios, comunicando a la gerencia a través de cualquier
procedimiento que garantice su autenticidad, dentro de los Diez (10) días de habérseles cursado consulta simultánea
a través de un medio fehaciente; o las que resultan de declaración escrita en la que todos los socios expresan el
sentido de su voto.

Asambleas.
En las sociedades cuyo capital alcance el importe fijado por el artículo 299, inciso 2) los socios reunidos en
asamblea resolverán sobre los estados contables de ejercicio, para cuya consideración serán convocados dentro de
los Cuatro (4) meses de su cierre.
Esta asamblea se sujetará a las normas previstas para la sociedad anónima, reemplazándose el medio de convocarlas
por la citación notificada personalmente o por otro medio fehaciente.
- cuando se trata de una SRL cuomo numero de socios no sea muy elevado, la forma de expresión de la voluntad
de los socios ha de ser mediante reuniones del modo previsto en el contrato social.
- La reunión de los socios no es asamblea en el sentido técnico jurídico, pues carece de poderes y de la
competencia establecida por la ley, ni esta sometida a formalidades de convocación y funcionamiento, pero de
cualquier modo exige para su validez que se constituya, funcione y resuelva de acuerdo con lo establecido en el
contrato social.

Domicilio de los socios.


Toda comunicación o citación a los socios debe dirigirse al domicilio expresado en el instrumento de constitución,
salvo que se haya notificado su cambio a la gerencia.

Mayorías.
ARTICULO 160. — El contrato establecerá las reglas aplicables a las resoluciones que tengan por objeto su
modificación. La mayoría debe representar como mínimo mas de la mitad del capital social.
En defecto de regulación contractual se requiere el voto de las Tres Cuartas (3/4) partes del capital social.
Si un solo socio representare el voto mayoritario, se necesitará además, el voto del otro.
La transformación, la fusión, la escisión, la prórroga, la reconducción, la transferencia de domicilio al extranjero, el
cambio fundamental del objeto y todo acuerdo que incremente las obligaciones sociales o la responsabilidad de los
socios que votaron en contra, otorga a éstos derecho de receso conforme a lo dispuesto por el artículo 245.
Los socios ausentes o los que votaron contra el aumento de capital tienen derecho a suscribir cuotas
proporcionalmente a su participación social. Si no lo asumen, podrán acrecerlos otros socios y, en su defecto,
incorporarse nuevos socios.
Las resoluciones sociales que no conciernan a la modificación del contrato, la designación y la revocación de
gerentes o síndicos, se adoptarán por mayoría del capital presente en la asamblea o participe en el acuerdo, salvo
que el contrato exija una mayoría superior.
Se establece una amplia libertad contractual en torno a la determinación de las mayorías necesarias para los
acuerdos sociales. Para los casos de indeterminación contractual se establece como pauta legal el voto de las tres
cuartas partes del capital social

Voto: cómputo, limitaciones.


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Art 161. Cada cuota solo da derecho a un voto y rigen las limitaciones de orden personal previstas para los
accionistas de la sociedad anónima en el artículo 248.

Actas.
Art 162. Las resoluciones sociales que no se adopten en asamblea constarán también en el libro exigido por el
artículo 73, mediante actas que serán confeccionadas y firmadas por los gerentes dentro del quinto día de concluido
el acuerdo.
En el acta deberán constar las respuestas dadas por los socios y su sentido a los efectos del cómputo de los votos.
Los documentos en que consten las respuestas deberán conservarse por Tres (3) años.

Bolilla 17
Sociedad por acciones, concepto, caracteres.
La ley no define el tipo. La sociedad mercantil en general, es definida en el Art 1 y en el Art. 163 de la ley de
sociedades, destaca rasgos fundamentales caracterizantes, aunque no son los únicos tipificantes:
1- la representación del capital por acciones.
2- limitación de la responsabilidad de los socios a la integración de los mismos.
Podríamos definirla diciendo que es la saciedad de naturaleza mercantil cualquiera que sea su objeto cuyo capital
(Integrado por aportaciones de los socios) esta dividido por acciones transmisibles que atribuyen a su titular la
condición de socio el cual disfruta del beneficio de la responsabilidad limitada frente a la sociedad y no responde
personalmente de las deudas.

Caracteres
Requisitos de forma
- Constitución por instrumento público
- Conformidad de la autoridad administrativa de fiscalización permanente.
- Publicidad e inscripción en el registro público de comercio ordenada por el juez del registro
Requisitos de fondo
- Capital y su representación por acciones negociables.
- Administración de la sociedad por un directorio.
- Decisión de los socios en asamblea.
- Fiscalización de la administración, sea por la sindicatura o por el consejo de vigilancia, sea por ambos.

Origen y desenvolvimiento
La historia de la SA puede dividirse en tres períodos: el primero en la época anterior a su aparición; el segundo, en
el nacimiento del verdadero y propio derecho de SA; y el tercero, el de la regulación positiva. La opinión
generalizada, extiende el primer periodo desde el inicio de la historia hasta comienzos del siglo XVII.
Durante la edad media no se encuentra ninguna forma de sociedad que pueda compararse con las SA de los tiempos
actuales. No obstante se reconoce que la anónima tiene ciertos antecedentes de dicho periodo, en las relaciones
especiales que se establecen en muchos municipios entre el Estado y sus acreedores.
Gierke expresa que las sociedades por acciones en su forma actual se remontan a las grandes compañías mercantiles
que se crearon a partir del S. XVII
Otros autores señalan e1 origen de la SA en Inglaterra y remontan sus primeros atisbos en el S XIV.
Siguiendo a Lehmann, consideramos que el periodo en que aparece en verdadero y propio derecho de SA comienza
en el inicio del S. XVII, señala el comienzo de este periodo la creación de la compañía Holandesa de la Indias
Orientales en 1602.
En la época de los grandes descubrimientos geográficos se despertó la fiebre de la conquista para lo cual se crearon
grandes expediciones que impulsaron grandes empresas en las que se aunaban el espíritu de conquista, la sed de
riquezas y la aventura militar. Después del descubrimiento de America, en el S. XVII se advirtió que la creación de
la sociedad por acciones era el medio mas apto para reunir enormes sumas necesarias para la empresa.
En estas grandes compañías coloniales comienzan a perfilarse los caracteres de la moderna SA. Originariamente
fueron corporaciones constituidas por decisión del poder público. Tales corporaciones se caracterizaban por un
régimen absolutista en la administración del patrimonio, conforme al sistema gubernativo de aquellos tiempos. Los
éxitos de estas compañías mercantiles llevaron en el S. XVII, lentamente, a recurrir a este tipo de sociedad no solo
ya para las conquistas ultramarinas sino para las más variadas actividades de la vida mercantil: comercio marítimo,
bancos, seguros, etc.
Con el código de comercio francés do 1807 nace el tercer periodo en la historia de la SA, pues según su
ordenamiento la sociedad no nacía ya gracias a la voluntad o acción del soberano, sino en virtud de la voluntad de
los socios, si bien el Estado se reservaba el derecho de la autorización previa para su funcionamiento.
El código de comercio introduce otra innovación, estableció una distinción entro dos clases de sociedades por
acciones: acordó la libertad de constitución a las sociedades en comandita por acciones, considerando que en estas
sociedades existe un comanditado personalmente responsable. Pero negó esta libertad a otra forma de sociedad por
acciones en la cual no hay ningún socio colectivo, y a la que denominó por esta razón SA.
Dentro de la historia de la SA, a los tres períodos señalados podemos agregar un cuarto: el de libertad de
constitución. Es lo que se conoce con el nombre de régimen reglamentario o normativo, pues el único requisito
exigido es que se observen las disposiciones legales vigentes con carácter general

Sociedad anónima, caracteres específicos

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Características
Sus rasgos tipificantes son:
1- Su capital social se representa en acciones y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las
acciones suscriptas.
2- Las acciones se representan en títulos libremente negociables.
3- Sus órganos se encuentran totalmente diferenciados y específicamente reglamentados por la Ley. Su
gobierno corresponde a la asamblea de accionistas, su administración al directorio y su representación al presidente
del directorio, finalmente la fiscalización esta otorgada a un órgano permanente y específico, que puede ser la
sindicatura o el consejo de vigilancia.
4- Es una sociedad de capital o intuite rei: se manifiesta en la fácil transmisibilidad de la calidad de socio.
5- Carece de razón social solo puede tener denominación.

Importancia social y económica


La evolución del contexto socioeconómico y político en países industrializados que determinara la aparición de las
corrientes neocapitalistas en la materia, ha tomado a la sociedad anónima como centro de imputación de sus
modernas construcciones.
Estas reivindicaciones y trasformaciones han permitido afirmar que se ha iniciado el proceso de socialización de la
sociedad por acciones.
Así la idea de sociedad como institución se ha desarrollado en el ámbito de la gran empresa y, por ende, en el
relativo a su instrumento jurídico (la sociedad anónima); la desaparición en este ámbito del denominado “capitán de
industria” y su reemplazo por una tecnocracia especializada (directores, administradores, gerentes, etc.), a la postre,
empleados de accionistas desentendidos de la gestión de la empresa, ha determinado que la idea de sociedad-
contrato sea reemplazada por la de sociedad-institución, para, entre otras cosas, incluir el denominado “interés
social” no solo el propio de los aportantes de capital, sino también el de los trabajadores, el de los acreedores y aún
el interés público que se manifiesta en la importancia socio-económica de la empresa.
La contra cara de lo antes expuesto tiene que ver con el auge de la utilización de esta forma societaria como
estructura de la mediana y pequeña a través de la denominada sociedad anónima de Familia.
Desde el punto de vista económico, Facilita la acumulación de capital, limitando la pérdida al aporte, sin
responsabilidad de los accionistas y permitiendo que estos transfieran su participación sin alterar el capital social.
La acción permite la fungibilidad del socio.

Controles estatales: fundamento. Reglamentación especial en razón del objeto.


Conforme resulta de la reseña histórica precedente, la sociedad anónima ha ido observando una relación cambiante
con el Estado, lo cual configura tres sistemas distintos: a) el de privilegio; b) el de autorización; c) el de la
reglamentación legal.
El primero constituye una categoría histórica pues ya no tiene aplicación en el derecho contemporáneo. Los otros
dos sistemas si bien reflejan el resultado de una evolución histórica, coexisten actualmente en el derecho
comparado; aunque el sistema reglamentarista en la mayoría de los países, constituyendo una excepción en los
países que aún continúan aferrados el régimen do la autorización.
a) el régimen del privilegio: es llamado así por cuanto en sus orígenes la SA nacía en virtud de un privilegio
concedido por el Estado, y por consiguiente, como institución de derecho público.
b) Luego se pasa al sistema de la concesión: la SA demostró sus ventajas y sus inconvenientes. De allí la necesidad
de conciliar el control por el Estado en resguardo del interés público y la conveniencia de no limitar el número de
nuevas sociedades. Según este sistema tanto la creación como los estatutos de la sociedad necesitan una
autorización expresa del Estado y las sociedades que reciben esta concesión quedan sometidas a fiscalización
permanente del Estado.
e) el tercer sistema es el de la reglamentación legal: la constitución de la sociedad no se subordina ya a la
autorización del Estado sino que es libre aunque sujeta a la reglamentación establecida perla ley. Es por eso que el
Estado a tal efecto dicta disposiciones a cuya observancia queda condicionada la creación de la sociedad y se
considera a la sociedad como no regularmente constituida cuando no cumple los requisitos. El Estado, en este
sistema, se limita a ejercer un control de legalidad.

Constitución: distintas formas.

Constitución por acto único


A diferencia de los restantes tipos societarios, y por razones de seguridad jurídica, las SA deben constituirse
necesariamente por acto público, que de común es la escritura pública, aunque las reformas no requiere idéntica
formalidad, pues sólo pueden llevarse a cabo a través del acta de la asamblea extraordinaria, que es un instrumento
privado.
Si la constitución se lleva a cabo por acto único, el instrumento debe contener los requisitos exigidos por el Art. 11
Art 11. El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedad:
1) El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los
socios;
2) La razón social o la denominación, y el domicilio de la sociedad.
Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por
separado suscripta por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las
notificaciones efectuadas en la sede inscripta;
3) La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado;
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4) El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de cada socio;
5) El plazo de duración, que debe ser determinado;
6) La organización de la administración de su fiscalización y de las reuniones de socios;
7) Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de silencio, será en proporción de los
aportes. Si se prevé sólo la forma de distribución de utilidades, se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa;
8) Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios
entre sí y respecto de terceros;
9) Las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad
Y además:
1- Respecto del capital social, la naturaleza, clases, modalidades de emisión y características de las acciones y en su
caso régimen de aumento.
2- La suscripción del capital, el monto y la forma de integración, y si corresponde el plazo para el pago del saldo
adeudado.
3- La elección de los integrantes del los órganos de administración y fiscalización, fijándose el término de duración
de su cargo.
El contrato deberá ser inscripto previa verificación de los requisitos legales y fiscales, e idéntico trámite debe
cumplir el reglamento, para ser oponible a terceros

b) Constitución por suscripción pública (o escalonada) esta forma casi no se utiliza en la práctica. En este caso,
los interesados en crear la sociedad (llamados “promotores”, que luego pueden convenirse en accionistas o no)
recurren al público para reunir el capital necesario.
Para ello, redactan un programa de fundación (efectuado por instrumento publico o privado) en el cual establecen
las datos de todos sus firmantes, a quienes se denomina promotores, las bases del estatuto, la naturaleza de las
acciones, la determinación de un banco que actuará como intermediario en la colocación de las acciones entre el
público. El Banco deberá celebrar los contratos de suscripción con los interesados, cobrando por ello, una comisión.
Las firmas de los promotores deberán ser autenticadas.
El plazo de suscripción no podrá exceder de 3 meses computados desde la inscripción del programa en el Registro
Una vez suscriptas las acciones, se celebrará la asamblea constitutiva (deberá celebrarse en un plazo no mayor a 2
meses desde el vencimiento del periodo de suscripción) para fijar las pautas de funcionamiento de la sociedad. Debe
celebrarse con presencia del banco inversor y ser presidida por un funcionario de la autoridad de control, quedando
constituida con la presencia de la mitad más una de las acciones suscriptas. Su fracaso dará lugar a la conclusión de
la promoción y a la restitución de las integraciones efectuadas. En la asamblea c/ suscriptor tiene derecho a tantos
votos como acciones haya suscripto e integrado y las decisiones se adoptarán por la mayoría de los presentes que
representen no menos de la 1/3 del capital suscripto con derecho a voto.
Finalmente se publicará e inscribirá el contrato constitutivo en el RPC, dando nacimiento a la sociedad.

Estatuto: estipulaciones necesarias y convenientes:


El estatuto es el conjunto de reglas de derecho que organizan la vida de la sociedad, fijan los derechos y
obligaciones de los socios y de los órganos societarios dentro de los límites de la ley y regulan su funcionamiento,
disolución y liquidación. El acto constitutivo expresa la voluntad de los socios de dar nacimiento a la sociedad y
comprende, el estatuto aún cuando llegaren a redactarse por separado.
Los accionistas están obligados a respetar el estatuto y cumplirlo puesto que al formar parte del cuerpo social
someten a sus disposiciones no pudiendo alegar ignorancia del mismo.

La unidad contractual. Trámite.


El contrato constitutivo, que contiene el estatuto, debe ser presentado a la autoridad de contralor, para que se
verifique el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales (Art 5 a 7 y 38).
Según la ley 21.768 que autorizó la posibilidad de que las funciones de los jueces registrales o controles
administrativos pudieran ser cumplidos indistintamente por organismo judiciales o administrativos según las
facultades de policía de la Capital Federal 0 provincias; o sea que cada jurisdicción puede determinar si mantiene el
doble control o si se unifica en sede judicial o administrativa.
El trámite será cumplido por los representantes estatuarios designados en el contrato constitutivo, conforme a las
previsiones del Art. 166 inc 3, salvo que se hubieran designado mandatarios especiales.

Reglamento. (Art 167)


Si el estatuto previese un reglamento, éste se inscribirá con idénticos requisitos

Recurso contra las decisiones administrativas.


Art 169. Las resoluciones administrativas del artículo 167 así como las que se dicten en la constitución por
suscripción pública, son recurribles ante el Tribunal de apelación que conoce de los recursos contra las decisiones
del juez de Registro. La apelación se interpondrá fundada, dentro del quinto día de notificada la resolución
administrativa y las actuaciones se elevarán en los cinco (5) días posteriores.
Tanto las resoluciones que dicte el árgano de contralor administrativo como las del juez del registro, sea que este
unificado el trámite o no son recurribles ante el tribunal de segunda instancia con competencia para entender, en las
respectivas jurisdicciones a las apelaciones del juez registral.

Capital Social

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El capital social cumple 3 funciones de vital importancia: a) de productividad, b) de determinación de la posición


del socio en la entidad y c) de garantía frente a los acreedores sociales.
De todas estas funciones la de garantía frente a terceros, es la que asume el papel más destacado, pudiendo
sostenerse que el capital sirve de instrumento de garantía que compensa a los acreedores por la exoneración de
responsabilidad de que gozan los patrimonios personales de c/u de los socios. Es precisamente en resguardo de esta
función que la ley a previsto una serie de normas tendientes a preservar la intangibilidad del capital.

Suscripción total. Capital mínimo.


Art 186. El capital debe suscribirse totalmente al tiempo de la celebración del contrato constitutivo. No podrá ser
inferior a CIENTO VEINTE MILLONES DE AUSTRALES (A 120.000.000). Este monto podrá ser actualizado por
el Poder Ejecutivo, cada vez que lo estime necesario.
Terminología.
En esta Sección, "capital social" y "capital suscripto" se emplean indistintamente.
Contrato de suscripción.
En los casos de aumentos de capital por suscripción, el contrato deberá extenderse en doble ejemplar y contener:
1º) El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad del
suscriptor o datos de individualización y de registro o de autorización tratándose de personas jurídicas;
2º) La cantidad, valor nominal, clase y características de las acciones suscriptas;
3º) El precio de cada acción y del total suscripto; la forma y las condiciones de pago;
4º) Los aportes en especie se individualizarán con precisión. En los supuestos que para la determinación del aporte
sea necesario un inventario, éste quedará depositado en la sede social para su consulta por los accionistas. En todos
los casos el valor definitivo debe resultar de la oportuna aplicación del artículo 53.

Integración mínima en efectivo.


Art 187. La integración en dinero efectivo no podrá ser menor al veinticinco por ciento (25 %) de la suscripción: su
cumplimiento se justificará al tiempo de ordenarse la inscripción con el comprobante de su depósito en un banco
oficial, cumplida la cual, quedará liberado.
Aportes no dinerarios.
Los aportes no dinerarios deben integrarse totalmente. Solo pueden consistir en obligaciones de dar y su
cumplimiento se justificará al tiempo de solicitar la conformidad del artículo 167.

Bienes aportables
El aporte se define jurídicamente como la obligación de hacer o dar algo. El cumplimiento de tal promesa se llama
integración.
Art 38. Los aportes pueden consistir en obligaciones de dar o de hacer, salvo para los tipos de sociedad en lo que se
exige que consistan en obligaciones de dar.
Forma de aporte.
El cumplimiento del aporte deberá ajustarse a los requisitos impuestos por las leyes de acuerdo a la distinta
naturaleza de los bienes.
Inscripción preventiva.
Cuando para la transferencia del aporte se requiera la inscripción en un registro, ésta se hará preventivamente a
nombre de la sociedad en formación.
Determinación del aporte.
Art 39. En las sociedades de responsabilidad limitada y por acciones, el aporte debe ser de bienes determinados,
susceptibles de ejecución forzada.

Aumento del capital, casos, requisitos


La modificación del capital, salvo para las Soc que cotizan en Bolsa, importa siempre reforma de estatutos, aun
cuando su aumento se realice dentro del quíntuplo previsto por el art. 188.
El estatuto puede prever el aumento del capital hasta el quíntuplo y en su caso, la decisión social correspondiente
puede ser adoptada por la asamblea ordinaria, y aun cuando para tal incremento fueran necesarios nuevos aportes,
los accionistas disconformes no podrán hacer uso del derecho de receso.
Como excepción al régimen común, en las SA autorizadas a hacer oferta pública de sus acciones la asamblea puede
aumentar el capital social sin límite alguno ni necesidad de modificar el estatuto.
Todo aumento de capital requiere un procedimiento complejo, en donde intervienen todos los órganos sociales. Es
el directorio el que debe justificar la necesidad de incrementar el capital, invocando las razones que imponen
recurrir a nuevos desembolsos por parte de accionistas. Ello debe ser decidido por el órgano de administración en
reunión de directorio, el cual debe celebrarse cumpliendo las formalidades previstas por los arts. 260 y 267, y
dejarse constancia en actas. Debe quedar claro que no es el directorio quien decide el aumento, éste sólo convoca a
la asamblea de accionistas para llevar a cabo la reforma estatutaria, pues toda variación de la cifra de capital es
resorte y competencia exclusiva del órgano de gobierno. El tipo de asamblea variará según el monto involucrado,
pues es competencia de la ordinaria decidir s/ el aumento si este no superase el quíntuplo de su valor, mientras que
por el contrario, deberá intervenir la extraordinaria si rebasaré dicho límite.
Por otro lado debe quedar en claro que no todo aumento de capital involucra desembolsos por parte de los
accionistas, ya que la propia Ley admite la capitalización de cuentas del balance.
Decidido el aumento del capital, viene luego la etapa de ejecución, la cual resulta distinta según la forma como
dicho aumento ha sido efectuado:

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1- Si el aumento fue efectuado mediante capitalización de cuentas del balance, los accionistas recibirán
directamente las nuevas acciones sin desembolsar dinero, en la medida que tales acciones ya se encontraban
totalmente integradas.
2- Si el aumento de lleva a cabo mediante nuevos desembolsos, la asamblea puede delegar en el directorio la época
de emisión, así como la forma y condiciones de pago por parte de los accionistas, con lo cual el directorio podrá
elegir el momento de requerir los aportes o podrá fraccionar incluso tal requerimiento, dentro del plazo de 2 años
desde la celebración de la asamblea.
La procedencia de todo aumento de capital está subordinada a que las anteriores se encuentren totalmente
suscriptas.
Debe destacarse que la ley incluye normas de protección a los accionistas, las cuales difieren de acuerdo a la forma
en que se produzca el aumento, ya que si se capitalizan cuentas del balance, el directorio está obligado a respetar las
proporciones accionarias de los socios, en cambio si se tratan de efectivos desembolsos, el socio cuenta con el
derecho de preferencia para conservar su proporción en el capital e incluso con el derecho de acrecer su
participación si alguno de los integrantes no suscribiera la nueva emisión. Por el contrario si el accionista no cuenta
con los fondos necesarios o no quisiera realizar nuevos desembolsos, podrá ejercer el derecho de receso siempre y
cuando el aumento sea superior al quíntuplo si está posibilidad esta contemplada en el estatuto.
Finalmente, la decisión asamblearia debe ser inscripta en el Registro para ser oponible a terceros. En las relaciones
intersectoriales, la decisión asamblearia es plenamente oponible desde la clausura de la asamblea y ejecutable desde
ese momento por el órgano de administración.

Reducción del capital social


A diferencia de lo que ocurre con el aumento, la disminución compromete el interés de los terceros, pues reduce la
garantía que la cifra les ofrece. Ello justifica que cuando la Soc resuelve reducir voluntaria// el capital, los
acreedores sociales cuenten con el derecho de oposición, con lo cual la reducción sólo podrá llevarse a cabo si tales
acreedores son desestimados o suficiente// garantizados. Este derecho de los acreedores no podrá ser ejercido
cuando la reducción se opere por amortización de acciones integradas y se realice con ganancias o reservas libres,
ya que en tal caso no se afecta el capital.
La reducción debe ser siempre resuelta por la asamblea extraordinaria, y si esta es voluntaria debe mediar informe
fundado del síndico.
La reducción puede ser efectuada por incurrir la Soc en pérdidas, a los fines de restablecer el equilibrio e/ capital y
patrimonio, siendo obligatoria si las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital.

Reservas:
Este sistema de aumento de capital debe realizarse capitalizando reservas disponibles; facultativas u ocultas y otros
fondos especiales inscriptos en el balance, El aumento se efectúa mediante el traspaso de la cuenta de reservas a la
de capital y la consiguiente entrega a los accionistas de nuevas acciones ordinarias en proporción a las que ya
posean y sin exigirles desembolso alguno.
Para este procedimiento de aumento de capital no se puede utilizar la reserva legal cuya función es tutelar la
integridad del capital social.
Capitalización de reservas y otras situaciones.
Art 189. Debe respetarse la proporción de cada accionista en la capitalización de reservas y otros fondos especiales
inscriptos en el balance, en el pago de dividendos con acciones y en procedimientos similares por los que deban
entregarse acciones integradas.

Suscripción preferente.
Art194. Las acciones ordinarias, sean de voto simple o plural, otorgan a su titular el derecho preferente a la
suscripción de nuevas acciones de la misma clase en proporción a las que posea, excepto en el caso del artículo 216,
último párrafo; también otorgan derecho a acrecer en proporción a las acciones que haya suscripto en cada
oportunidad.
Cuando con la conformidad de las distintas clases de acciones expresadas en la forma establecida en el artículo 250,
no se mantenga la proporcionalidad entre ellas, sus titulares se considerarán integrantes de una sola clase para el
ejercicio del derecho de preferencia.
Ofrecimiento a los accionistas.
La sociedad hará el ofrecimiento a los accionistas mediante avisos por tres (3) días en el diario de publicaciones
legales y además en uno de los diarios de mayor circulación general en toda la República cuando se tratare de
sociedades comprendidas en el artículo 299.
Plazo de ejercicio.
Los accionistas podrán ejercer su derecho de opción dentro de los treinta (30) días siguientes al de la última
publicación, si los estatutos no establecieran un plazo mayor.
Tratándose de sociedades que hagan oferta pública, la asamblea extraordinaria, podrá reducir este plazo hasta un
mínimo de diez días, tanto para sus acciones como para debentures convertibles en acciones.
Debentures convertibles en acciones.
Los accionistas tendrán también derecho preferente a la suscripción de debentures convertibles en acciones.
Limitación. Extensión.
Los derechos que este artículo reconoce no pueden ser suprimidos o condicionados, salvo lo dispuesto en el artículo
197, y pueden ser extendidos por el estatuto o resolución de la asamblea que disponga la emisión a las acciones
preferidas.

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Acciones. concepto
El capital de la SA. Está representado por acciones. Se denomina “acción” a cada una de las partes Que componen
el capital social y también al título valor que las representa. Es decir, la acción se incorpora a un título valor
(también llamado “acción”) para circular por medio de la cesión de créditos. Si bien todas las acciones deben tener
igual valor, expresado en moneda argentina (ej: $50), cada titulo puede representar una o más acciones.

FORMAS Y CLASES.- Las acciones pueden clasificarse, según el criterio a utilizar:


1) Por la forma de transmisión: si bien existen distintas clases, en la actualidad sólo pueden emitirse acciones
“nominativas no endosables” y “escritúrales”:
- acciones al portador: se extienden sin indicar un beneficiario y pueden ser transmitidas por la simple entrega
(Actualmente están derogadas)
- acciones nominativas endosables: se extienden a nombre de una persona determinada y pueden ser transmitidas
por endoso. (Actualmente están derogadas)
- acciones nominativas no endosables: se extienden a nombre de una persona determinada (nominativas) y sólo
pueden transmitirse por contrato de cesión;
- acciones escritúrales: estas acciones no están representadas por títulos, para acreditar su titularidad hay que
inscribirlas en un “Registro de acciones escriturales” que debe llevar la sociedad. Su transmisión, por contrato de
cesión, también debe inscribirse en dicho libro.
2) Por los derechos políticos o económicos que otorgan: se clasifican en:
- acciones ordinarias: cada acción da derecho a un voto y no otorga preferencias patrimoniales (cada accionista
participa en las utilidades en proporción a su aporte).
- acciones privilegiadas: otorgan un privilegio político porque dan derecho a más de un voto (cada acción puede
otorgar hasta 5 votos).
- acciones preferidas: otorgan una ventaja patrimonial que puede consistir en una participación adicional en las
utilidades, o en la cuota liquidatoria, etc.
El privilegio político es incompatible con las preferencias patrimoniales.

Naturaleza jurídica
Podemos señalar dos posturas:
a) las que sostiene que se trata de un titulo valor: argumentan que la expresión títulos valores es un término genérico
comprensivo de una serie de documentos con características comunes que pueden clasificarse en tres especies
(títulos de créditos, representativos de mercaderías y corporativos), todos ellos presentan como rasgo característicos
comunes que son documentos constitutivos, dispositivos y legitimantes. En cuanto al derecho que emerge del titulo
se le atribuyo el carácter de literal y autónomo.
b) quienes sostienen que si bien es un titulo legitimante, no reviste la calidad de título valor : son condiciones
esenciales de tales títulos la literalidad y la abstracción. Se diferencian las acciones de los títulos por:
a) los títulos valores incorporan un derecho que colocan al poseedor en la condición de acreedor; en tanto que la
acción le otorga una calidad Jurídica de socio.
b) el titulo otorga un derecho a una prestación determinada y su tenedor debe desprenderse del documento
entregándolo a quien cumple con dicha prestación, En cambio la acción siendo atributiva de la calidad de socio es
un documento destinado a durar tantos años como sea la existencia de la sociedad, es necesaria su tenencia para el
ejercicio de una serie de derechos.

Transmisibilidad de las acciones: limitaciones estatuarias


(Art 214) En principio, y como rasgo característico, las acciones son libremente transmisibles y el estatuto sólo
puede limitar la transferencia de las acciones nominativas o escriturales, sin que ello importe la prohibición de
transferencia.
Las cláusulas de limitación pueden referirse a actos entre vivos o transferencia mortis causa y la jurisprudencia ha
aceptado la posibilidad de que la Soc o los restantes socios puedan oponerse a la personalidad del cesionario.
A diferencia de lo que ocurre en las SRL, para las SA no se ha establecido un régimen específico que reglamente el
ejercicio del derecho de agrado o de preferencia. Ello no implica que la Soc o los socios puedan actuar con la mayor
arbitrariedad, habiéndose aceptado juris-prudencialmente el derecho del socio afectado por la denegatoria, a recurrir
judicialmente a los fines de obtener la desestimación de la oposición.
La transferencia se perfecciona con la entrega material del título, la anotación de la misma en el registro de acciones
de la Soc y la inscripción en el respectivo título. Se trata de requisitos formales de carácter integrativo y constitutivo
de la transmisión.
La transferencia de acciones nominativas requiere el consentimiento del cónyuge del cedente, pues se trata de Bs
registrables.
El cedente que no completo la integración de las acciones responde ilimitada y solidariamente por los pagos
debidos por el cesionario. Y si realiza algún pago será copropietario de las acciones cedidas en proporción de lo
pagado.
Las acciones son indivisibles y si existe copropiedad, se aplican las reglas del condominio, pudiendo la Soc exigir la
unificación de la representación para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones sociales.

Adquisición preferente De Acciones.


Las acciones preferentes conceden particulares ventajas patrimoniales en relación a los derechos otorgados por las
acciones ordinarias. Esta ventaja puede consistir en una participación adicional en las ganancias, en preferencia
sobre la cuota de liquidación, o en el derecho a un dividendo preferido, sea éste en base a un porcentaje respecto del
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total de las ganancias o consistente en un monto fijo por sobre el valor nominal de los títulos. Este último puede ser
acumulativo o no, según su percepción pueda trasladarse a ejercicios posteriores acumulando lo que no se ha
percibido en ejercicios que no registraron ganancias así en cambio, se limita las ganancias de cada ejercicio.

Litres de registros.
Toda la vida de las acciones, a partir del momento de su emisión, debe registrarse en un libro especial: libro de
registro de acciones.
Art 213. Se llevará un libro de registro de acciones con las formalidades de los libros de comercio, de libre consulta
por los accionistas, en el que se asentará:
1) Clases de acciones, derechos y obligaciones que comporten;
2) Estado de integración, con indicación del nombre del suscriptor;
3) Si son al portador, los números; si son nominativas, las sucesivas transferencias con detalle de fechas e
individualización de los adquirentes;
4) Los derechos reales que gravan las acciones nominativas;
5) La conversión de los títulos, con los datos que correspondan a los nuevos;
6) Cualquier otra mención que derive de la situación jurídica de las acciones y de sus modificaciones.
En el Art. 7 del decreto 83/86 se establecen otras inscripciones que deben efectuarse en el registro:
7. inscripciones en el registro de acciones. La entidad que tenga a su cargo llevar el registro de acciones, deberá
efectuar las inscripciones de:
a) Transferencias de acciones y constitución sobre ellas de derechos reales.
b) Comunicación del acreedor prendado de haber procedido a la venta de las acciones en ejercicio de la facultad que
le acuerda el artículo 585 del Código de Comercio.
c) Orden judicial que disponga con respecto a las acciones la transferencia, constitución de derechos reales o
medidas cautelares.
En los supuestos previstos en los incisos a) y b) la inscripción deberá ser solicitada personalmente o a través de un
medio fehaciente, por el accionista o acreedor registrado, o por su mandatario o por el agente de bolsa o de mercado
abierto que hubiere intervenido en la operación.
Cuando la solicitud de inscripción no se realizare en la forma indicada precedentemente, la firma del accionista o
acreedor deberá estar certificada en forma judicial, notarial o bancaria.

Indivisibilidad. Condominio
La acción, corno unidad básica es indivisible, lo que constituye un principio de orden societario. Pero como un
titulo pueda representar más de una acción, son divisibles las acciones representadas en un solo titulo. Del mismo
modo en caso de emisión de certificados provisorios, el suscriptor puede exigir a la sociedad que se le entregue
tantos títulos como acciones posea, pero no mas de un titulo por acción.
Art 209. Las acciones son indivisibles.
Si existe copropiedad se aplican las reglas del condominio. La sociedad puede exigir la unificación de la
representación para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones sociales.

Usufructo de acciones. Derecho de usufructo. (La ley de sociedades tiene disposiciones especiales por lo que las
reglas del código civil solo se aplican subsidiariamente)
Art 218. La calidad de socio corresponde al nudo propietario.
El usufructuario tiene derecho a percibir las ganancias obtenidas durante el usufructo. Este derecho no incluye las
ganancias pasadas a reserva o capitalizadas, pero comprende las correspondientes a las acciones entregadas por la
capitalización.
Usufructuarios sucesivos.
El dividendo se percibirá por el tenedor del título en el momento del pago; si hubiere distintos usufructuarios se
distribuirá a prorrata de la duración de sus derechos.
Derechos del nudo propietario.
El ejercicio de los demás derechos derivados de la calidad de socio, inclusive la participación de los resultados de la
liquidación, corresponde al nudo propietario, salvo pacto en contrario y el usufructo legal.
Acciones no integradas.
Cuando las acciones no estuvieren totalmente integradas, el usufructuario para conservar sus derechos debe efectuar
los pagos que correspondan, sin perjuicio de repetirlos del nudo propietario

Prenda:
Las acciones pueden ser objeto de prenda, ya que varía en cuanto a las formalidades de constitución, según la forma
de las acciones gravadas:
Aunque sean títulos al portador, respecto de terceros no es suficiente la entrega material de los títulos, se requiere el
contrato escrito, aunque la tenencia por el acreedor dificulte su ejecución por parte de los demás acreedores del
deudor.
Si las acciones son nominativas, la prenda es inoponible a la sociedad y a los terceros hasta tanto se inscriba en el
libro de accionistas.
La prenda confiere al acreedor prendario los siguientes derechos:
a) atribución de los dividendos que se distribuyan y demás derechos patrimoniales que correspondan a la acción
gravada, conforme al contrato.
b) Respecto del derecho de voto, la ley ha resuello a favor del titular; el acreedor prendario está obligado a facilitar
el ejercicio del derecho, debiendo el propietario soportar los gastos.
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e) Queda incluida la opción de suscribir nuevas acciones por el derecho preferencial sobre nuevas emisiones: es un
derecho que corresponde al deudor.

Adquisición de las acciones por la sociedad,


La adquisición de las acciones por parte de la sociedad, es admitida por ley, solo en los supuestos excepcionales que
prevé en forma taxativa el Art. 220.
Art 220. La sociedad puede adquirir acciones que emitió, sólo en las siguientes condiciones:
1º) Para cancelarlas y previo acuerdo de reducción del capital;
2º) Excepcionalmente, con ganancias realizadas y líquidas o reservas libres, cuando estuvieren completamente
integradas y para evitar un daño grave, lo que será justificado en la próxima asamblea ordinaria;
3º) Para integrar el haber de un establecimiento que adquiere o de una sociedad que incorpore.
En estos tres supuestos los directores no pueden disponer libremente de las acciones adquiridas, sino que deben
darles el destino que señale la ley.
EI derecho de voto y los derechos patrimoniales correspondientes a tales acciones quedan suspendidos mientras
están en poder de la sociedad y no se computan para la determinación del quórum ni de la mayoría.
El Art. 220, no expresa cual ha de ser la sanción que debe aplicarse en el caso de que el directorio resuelva adquirir
acciones de la sociedad en violación de dicha norma. Se dice que si la sociedad no esta legítimamente apta para
realizar tal adquisición esta es ineficaz. En opinión de Farina se da una nulidad relativa, pues no se encuentra
comprometida el orden público ni el interés público, ni la ley sanciona con nulidad absoluta tales actos.

Amortizaciones de acciones.
Se trata de una mecánica aconsejada por lo común en aquellos casos donde la naturaleza de la explotación que
constituye el objeto de la sociedad hace conveniente prever la devolución progresiva a los socios del valor de su
aporte.
Se da cuando la misma sociedad emisora adquiere sus acciones con el objeto de cancelar los derechos emergentes
de ellas, reembolsando su valor al accionista.
La amortización está provista para ciertos supuestos en que las peculiaridades de parte fundamental del haber social
lleva a su desaparición con la explotación o es característica de esta explotación.
Si la amortización es total las acciones se reemplazaran con bonos de goce
Art 223. El estatuto puede autorizar la amortización total o parcial de acciones integradas, con ganancias realizadas
y líquidas, con los siguientes recaudos:
1º) Resolución previa de la asamblea que fije el justo precio y asegure la igualdad de los accionistas;
2º) Cuando se realice por sorteo, se practicará ante la autoridad de contralor o escribano de registro, se publicará su
resultado y se inscribirá en los registros;
3º) Si las acciones son amortizadas en parte, se asentará en los títulos o en las cuentas de acciones escriturales. Si la
amortización es total se anularán, reemplazándose por bonos de goce o inscripciones en cuenta con el mismo efecto

Sindicación de acciones
Ascarelli, define al convenio de sindicación como aquel mediante el cual los accionistas se obligan recíprocamente
a votar en un mismo sentido o se obligan a entregar las acciones a un gerente de confianza común con mandato
irrevocable, para que lleve a cavo la actuación acordada por los accionistas sindicados.
Halperín lo define como los pactos cuyos propósitos son la de mantener a un grupo en el gobierno de la sociedad.
Caracteres:
- convenio colectivo concertado por accionistas de una sociedad anónima.
- Tiene por objeto influir en la dirección de la sociedad
- Podrá efectuarse por instrumento publico o privado (o sin instrumentar), con conocimiento o no de la
sociedad y podrá designarse o no mandatario
- Normalmente condicionada la negociación de las acciones.

Dividendos
Distribución de dividendos. Pago de interés.
Art 224. La distribución de dividendos o el pago de interés a los accionistas son lícitos sólo si resultan de ganancias
realizadas y líquidas correspondientes a un balance de ejercicio regularmente confeccionado y aprobado.
Dividendos anticipados.
Está prohibido distribuir intereses o dividendos anticipados o provisionales o resultantes de balances especiales,
excepto en las sociedades comprendidas en el artículo 299.
En todos estos casos los directores, los miembros del consejo de vigilancia y síndicos son responsables ilimitada y
solidariamente por tales pagos y distribuciones.
Repetición dividendos.
Art 225. No son repetibles los dividendos percibidos de buena fe.

Los bonos
Los bonos son títulos que pueden emitir la Soc. de naturaleza diferente a las acciones, y que otorgan a sus titulares
el derecho de participar exclusivamente en las utilidades sociales.
Los bonos se clasifican en:
1- Bonos de goce Art 228: se otorgan a los titulares de acciones totalmente amortizadas y dan derecho a la
participación en las ganancias y en el producido de la liquidación, después de reembolsado el valor nominal de las
acciones no amortizadas. El estatuto les puede proveer de otros derechos adicionales.
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2- Bonos de participación Art 229: son los que se emiten a favor de los accionistas por prestaciones que no
consistan en aportes de capital. Sólo dan derecho a participar en las ganancias del ejercicio. Los bonos de
participación se abonan contemporáneamente con el dividendo. Dentro de esta categoría se incluyen los bonos de
participación para el personal.
3- Bonos de trabajo Art 230: son una especie de los bonos de participación.
Son bonos que solo se entregan a quienes se hallan en relación de subordinación y dependencia por la vinculación
laboral preexistente.
Las ganancias que correspondan a estos bonos de trabajo se computan como gastos. Estos bonos son intransferibles
y caducan con la extinción de la relación laboral, cualquiera que sea la causa,
El bono de trabajo no es una acción y en consecuencia no atribuye a su titular la calidad de ningún derecho de socio
salvo participar en las ganancias del ejercicio.
Pese que el tenedor del bono de trabajo no es accionista cabe reconocerle el derecho a examinar la contabilidad y a
impugnar los balance sociales, con el alcance y fundamento análogo, al habilitado respecto del comercio del
principal.

Deventures:
Los deventures son títulos de créditos causales, normativos o al portador, emitidos por las entidades autorizadas por
la ley, que representa una parte alícuota de una deuda asumida por la sociedad en las condiciones y formalidades
establecidas.
La acción es el titulo que representa la calidad de socio. En cambio el deventurista no asume la calidad de tal, sino
la de acreedor, pero a diferencia de cualquier acreedor, no puede actuar individualmente, sino a través del fiduciario
que es el representante legal de los deventuristas, con todas las facultades y deberes de los mandatarios generales y
especiales.
Otros autores señalan que los deventures y obligaciones son títulos negociables emitidos por sociedades por
alícuotas representadas por títulos valores.
Es un empréstito único que se divide en tantas fracciones como personas quieran recibirlo.
Deventure se llama el titulo que lo representa. Los deventuristas están representados por una persona que se llama
fiduciario.

Diferencia entre acciones y obligaciones negociables:


- El deventurista es un acreedor. El accionista es un socio.
- Al deventurista se el debe pagar el capital y el interés en los plazos estipulados, es decir, debe amortizarse la deuda
que se tiene con el, haya o no utilidades. En cambio, el accionista percibe al final del ejercicio un dividendo y para
cobrarlo tiene que haber utilidades líquidas y realizables. Es decir que solo se paga si hay utilidades.
- Los Deventures deben amortizarse.
- Las acciones, a veces pueden ser amortizadas, otras no.
- Los Deventures pueden emitirse en moneda extranjera. ,
- Las acciones deben emitirse en moneda de curso legal.
- Los deventures pueden convertirse en acciones.
- Las acciones no pueden convertirse
Bolilla 18
Órganos de la sociedad anónima: Directorio
El Art 255 de la ley dispone que la administración de la sociedad anónima esta a cargo del directorio. Directorio es
el órgano de la administración y dirección de la SA.
La ley hace una distinción entre administración y representación: la función de representación radica en el
presidente del directorio cuando el directorio sea plural, en el caso de un directorio unipersonal esa representación
la tiene ese único director, que es quien tiene a su cargo la responsabilidad legal y la función de administración
radica en el directorio. No es necesario que el presidente sea designado por la asamblea.

Caracteres:
- es esencial: no puede ser sustituido por ningún otro y sus facultades no pueden ser cercenadas
estatutariamente.
- Es tipificante: no se concibe una SA sin el órgano del directorio.
- Es permanente: actúa durante la vida de la sociedad.
- Es personal e indelegable su cargo.

Funciones.
La ley distingue 2 funciones la de administración en el sentido amplio es decir, dirección, gestión y explotación
(gestión interna).
Es un órgano de administración o poder ejecutivo encargado de ejecutar la voluntad social formada en la asamblea
general de la gestión de la empresa y de la representación de la sociedad frente a terceros con los que establecen, en
nombre de una serie de relaciones dirigidas directa o indirectamente a la consecución del objeto y el fin de la
sociedad.
De los Arts. Surge una dependencia respecto de la asamblea y una relación de control. Hacemos notar que en las
grandes empresas son en realidad los gerentes los reales administradores de la sociedad, el directorio pasa a ser un
mero órgano de contralor de la gestión del o de los gerentes.

Elección. Distintos casos.


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El principio general establecido por la ley consiste en su designación por la mayoría absoluta en el seno de la
asamblea ordinaria, con la complementación del voto acumulativo.
Sin embargo, la ley establece también otros procedimiento: a) elección por categoría o clase de acciones, en cuyo
caso el estatuto puede prever que c/u elija uno o más directores, y cuya remoción quedará a su cargo, salvo grave
incumplimiento de sus funciones; b) por parte del consejo de vigilancia, siempre y cuando el estatuto confiera a este
órgano expresamente esa función, en cuyo caso la remoción deberá ser efectuada por la asamblea.
El voto acumulativo constituye un derecho inderogable, fundamentado en dar a la minoría una representación en el
órgano administrativo, pero para ello debe ser titular de la cantidad suficiente de acciones que, multiplicadas por el
número de vacantes a llenar, le permita superar el número de votos emitidos por la mayoría, para cubrir 1/3 de las
vacantes. Las vacantes restantes serán llenadas por 1/2 del sistema de simple pluralidad.

Revocación.
La designación del director es sólo revocable por la asamblea. Sin embargo cualquier socio puede demandar la
remoción por vía judicial, pero para ello es necesario que previamente lleve la cuestión al ámbito interno de la Soc,
denunciando la presunta mala administración e invocando las causas.
La promoción de acción de remoción contra directores, síndicos o miembros del consejo de vigilancia, no exige la
acreditación de daños y perjuicios sufridos por la Soc, salvo que se acumule a ella la acción de responsabilidad.
La decisión asamblearia o judicial que remueve por justa causa a un director implica automáticamente el cese de sus
funciones como gerente, atento que la lealtad y diligencia es requisito indispensable para el cumplimiento de tales
funciones.
- Cuando es designado por categoría de acciones la remoción debe hacerla la asamblea de accionistas de la clase
que lo designo.
- cuando se lo designo por sistema de acumulación la remoción debe incluir la totalidad de los directores.
Remoción. Art 262
La remoción se hará por la asamblea de accionistas de la clase, salvo los casos de los artículos 264 y 276
Remoción del inhabilitado.
Art 265. El directorio, o en su defecto el síndico, por propia iniciativa o a pedido fundado de cualquier accionista,
debe convocar a asamblea ordinaria para la remoción del director o gerente incluido en el artículo 264, que se
celebrará dentro de los cuarenta (40) días de solicitada. Denegada la remoción, cualquier accionista, director o
síndico, puede requerirla judicialmente.

Renuncia Art 259


El directorio deberá aceptar la renuncia del director en la primera reunión que se celebre después de presentada,
siempre que no afectare su funcionamiento regular y no fuere dolosa o intempestiva, circunstancias que deberán
constar en el acta pertinente. Por lo que el renunciante debe permanecer en su cargo hasta el pronunciamiento de la
próxima asamblea.
Aun cuando no existe sanción expresa a la falta de consideración, debe interpretarse que la omisión constituye una
concreta manifestación de aceptación.
Si bien la Soc es la única legitimada para la inscripción de la renuncia en el Registro, la jurisprudencia ha aceptado
la toma de razón por la expresión unilateral del director renunciante.

Reemplazo de los directores.


Art 258. El estatuto podrá establecer la elección de suplentes para subsanar la falta de los directores por cualquier
causa. Esta previsión es obligatoria en las sociedades que prescinden de sindicatura.
En caso de vacancia, los síndicos designarán el reemplazante hasta la reunión de la próxima asamblea, si el estatuto
no prevé otra forma de nombramiento.
Prohibiciones.
Las prohibiciones a los directores se han regulado por la ley en base a 3 supuestos:
- Prohibición de contratar con la sociedad.
Art 271. El director puede celebrar con la sociedad los contratos que sean de la actividad en que éste opere y
siempre que se concierten en las condiciones del mercado.
Los contratos que no reúnan los requisitos del párrafo anterior sólo podrán celebrarse previa aprobación del
directorio o conformidad de la sindicatura si no existiese quórum. De estas operaciones deberá darse cuenta a la
asamblea.
Si desaprobase los contratos celebrados, los directores o la sindicatura en su caso, serán responsables solidariamente
por los daños y perjuicios irrogados a la sociedad.
Los contratos celebrados en violación de lo dispuesto en el párrafo segundo y que no fueren ratificados por la
asamblea son nulos, sin perjuicio de la responsabilidad prevista en el párrafo tercero.
- Interés contrario.
Art 272. Cuando el director tuviere un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo saber al directorio y a los
síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación, so pena de incurrir en la responsabilidad del artículo 59.
- Actividades en competencia.
Art 273. El director no puede participar por cuenta propia o de terceros, en actividades en competencia con la
sociedad, salvo autorización expresa de la asamblea, so pena de incurrir en la responsabilidad del artículo 59.

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Responsabilidad de los directores


Responden solidaria e ilimitadamente hacia la Soc, accionistas y terceros por el mal desempeño de sus funciones.
La responsabilidad de los integrantes del directorio, surge así como una responsabilidad coexistente o
complementaria a la de la Soc.
La responsabilidad solidaria e ilimitada, es consecuencia del carácter colegiado de este órgano, que impone a c/u de
sus integrantes el deber de vigilancia o control de la totalidad de la gestión empresaria y la invocación de no haber
tenido injerencia en la administración de los negocios sociales no entraña causal exculpatoria ninguna.
La responsabilidad de los directores se encuentra limitada cuando se hubiera asignado funciones en forma personal
y éstas se hubieran inscripto en el Registro. Ello no implica necesariamente la desvinculación del director por las
consecuencias de actuaciones sociales dañosas acaecidas en áreas de la empresa donde aquél no desempeñara
funciones, sino simplemente que la imputación de la responsabilidad la hará el juez atendiendo a la actuación
individual.

Eximentes.
Hay supuestos en que el director se puede exonerar de responsabilidad, el Art 274 señala al respecto: Queda exento
de responsabilidad el director que participó en la deliberación o resolución o que la conoció, si deja constancia
escrita de su protesta y diera noticia al síndico antes que su responsabilidad se denuncie al directorio, al síndico, a la
asamblea, a la autoridad competente, o se ejerza la acción judicial.
El directorio es un órgano colegiado y como tal debe redactar actas de todas las sesiones que realiza, estas actas son
muy importantes y deben llevarse con las solemnidades de los libros de comercio en dichas actas debe dejarse
constancia de todo lo que el directorio resuelva.
El directorio debe ajustarse a lo que establezca el estatuto, pero el quórum es el de la mayoría absoluta.

Acción contra los directores.


Acción social: demanda judicial ejercida contra todos o algunos de los directores para que se declare su
responsabilidad por el manejo de la administración de la sociedad en violación de la ley, el estatuto o reglamento.
Acción social de responsabilidad. Condiciones. Efectos, ejercicios.
Art 276. La acción social de responsabilidad contra los directores corresponde a la sociedad, previa resolución de la
asamblea de accionistas. Puede ser adoptada aunque no conste en el orden del día, si es consecuencia directa de la
resolución de asunto incluido en éste. La resolución producirá la remoción del director o directores afectados y
obligará a su reemplazo.
Esta acción también podrá ser ejercida por los accionistas que hubieren efectuado la oposición prevista en el
artículo 275.
Acción de responsabilidad: facultades del accionista.
Art 277. Si la acción prevista en el primer párrafo del artículo 276 no fuera iniciada dentro del plazo de tres (3)
meses, contados desde la fecha del acuerdo, cualquier accionista puede promoverla, sin perjuicio de la
responsabilidad que resulte del incumplimiento de la medida ordenada.
Acción de responsabilidad. Quiebra.
Art 278. En caso de quiebra de la sociedad, la acción de responsabilidad puede ser ejercida por el representante del
concurso y, en su defecto, se ejercerá por los acreedores individualmente.
Acción individual de responsabilidad.
Art 279. Los accionistas y los terceros conservan siempre sus acciones individuales contra los directores.

Comité ejecutivo
Art 269. El estatuto puede organizar un comité ejecutivo integrados por directores que tengan a su cargo
únicamente la gestión de los negocios ordinarios. El directorio vigilará la actuación de ese comité ejecutivo y
ejercerá las demás atribuciones legales y estatuarias que le correspondan.
Responsabilidad.
Esta organización no modifica las obligaciones y responsabilidades de los directores.
El comité se justifica en sociedades con directorio numerosos, de ese modo se consigue mayor eficacia en el manejo
de la administración, sin que ella disminuya la responsabilidad del órgano.

Gerente.
El gerente es un empleado de la sociedad, subordinado, a quien se confían actividades o funciones ejecutivas de la
administración, pero no llega a revestir el carácter de factor, pues no tiene a su cargo la administración de la
sociedad ni es su representante. Es un funcionario en relación de dependencia con respecto a la sociedad. Tiene
funciones ejecutivas, debe ejecutar las resoluciones o tareas que el directorio le asigne.
Art 270. El directorio puede designar gerentes generales o especiales, sean directores o no, revocables libremente,
en quienes puede delegar las funciones ejecutivas de la administración. Responden ante la sociedad y los terceros
por el desempeño de su cargo en la misma extensión y forma que los directores. Su designación no excluye la
responsabilidad de los directores.

Fiscalización interna.
El órgano de fiscalización puede estar a cargo de la Sindicatura o del Consejo de vigilancia y su función principal es
controlar la administración de la sociedad.

Sindicatura:

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La sindicatura es un órgano especial, en ciertos supuestos es optativo. Cuando la sociedad esté comprendida en el
Art. 299 la Sindicatura será obligatoria y sólo podrá ser sustituida por el Consejo de vigilancia.
Cuando la sociedad no esté comprendida en el Art. 299, podrá prescindir de la Sindicatura. En este caso el control
estará a cargo de los accionistas.

Funciones
Art 294. Son atribuciones y deberes del síndico, sin perjuicio de los demás que esta ley determina y los que le
confiera el estatuto:
1º) Fiscalizar la administración de la sociedad, a cuyo efecto examinará los libros y documentación siempre que lo
juzgue conveniente y, por lo menos, una vez cada tres (3) meses.
2º) Verificar en igual forma y periodicidad las disponibilidades y títulos valores, así como las obligaciones y su
cumplimiento; igualmente puede solicitar la confección de balances de comprobación;
3º) Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio, del comité ejecutivo y de la asamblea, a todas las
cuales debe ser citado;
4º) Controlar la constitución y subsistencia de la garantía de los directores y recabar las medidas necesarias para
corregir cualquier irregularidad;
5º) Presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la
sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados;
6º) Suministrar a accionistas que representen no menos del Dos por Ciento (2 %) del capital, en cualquier momento
que éstos se lo requieran, información sobre las materias que son de su competencia;
7º) Convocar a asamblea extraordinaria, cuando lo juzgue necesario y a asamblea ordinaria o asambleas especiales,
cuando omitiere hacerlo el directorio;
8º) Hacer incluir en el orden del día de la asamblea, los puntos que considere procedentes;
9º) Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones
asamblearias;
10) Fiscalizar la liquidación de la sociedad;
11) Investigar las denuncias que le formulen por escrito accionistas que representen no menos del Dos por Ciento (2
%) del capital, mencionarlas en informe verbal a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y
proposiciones que correspondan. Convocará de inmediato a asamblea para que resuelva al respecto, cuando la
situación investigada no reciba del directorio el tratamiento que conceptúe adecuado y juzgue necesario actuar con
urgencia.

Duración:
Plazo. Art 287. El estatuto precisará el término por el cual son elegidos para el cargo, que no puede exceder de tres
ejercicios, no obstante, permanecerán en el mismo hasta ser reemplazados. Podrán ser reelegidos.

Revocabilidad.
Su designación es revocable solamente por la asamblea de accionistas, que podrá disponerla sin causa siempre que
no medie oposición del cinco por ciento (5 %) del capital social.
Es nula cualquier cláusula contraria a las disposiciones de este artículo.

Vacancia: Reemplazo.
Art 291. En caso de vacancia, temporal o definitiva, o de sobrevenir una causal de inhabilitación para el cargo, el
síndico será reemplazado por el suplente que corresponda.
De no ser posible la actuación del suplente, el directorio convocará de inmediato a una asamblea general o de la
clase en su caso, a fin de hacer las designaciones hasta completar el período.
Producida una causal de impedimento durante el desempeño del cargo, el síndico debe cesar de inmediato en sus
funciones e informar al directorio dentro del término de diez (10) días.

Responsabilidad.
Art 296. Los síndicos son ilimitada y solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones que les
imponen la ley, el estatuto y el reglamento, Su responsabilidad se hará efectiva por decisión de la asamblea. La
decisión de la asamblea que declare la responsabilidad importa la remoción del síndico.
Solidaridad.
Art 297. También son responsables solidariamente con los directores por los hechos y omisiones de éstos cuando el
daño no se hubiera producido si hubieran actuado de conformidad con lo establecido en la ley, estatuto, reglamento
o decisiones asamblearias.

El consejo de vigilancia
Se trata de un órgano de fiscalización colegiado, no profesional, integrado por 3 a 15 accionistas, cuya existencia
deberá estar expresamente prevista por el estatuto, él que deberá reglamentar su organización y funcionamiento.
La designación del consejo de vigilancia es libremente revocable y tanto su nombramiento como su desvinculación
deben inscribirse en el Registro.
El funcionamiento, sin perjuicio de su necesaria inclusión en el estatuto, se rige en subsidio por las normas de
funcionamiento del directorio, siendo también aplicable para sus integrantes lo dispuesto en materia de renuncia,
régimen de remuneración, incompatibilidades y prohibiciones, actuación personal e indelegable, así como el
régimen de responsabilidad de los directores.
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Caracteres:
Es optativo pero cuando existe es de carácter permanente.
Es un cuerpo colegiado.
Es un órgano permanente, si el estatuto organiza el consejo de vigilancia, sus funciones son de carácter permanente.
Pueden elegirse por sistemas de clases de acciones o sistemas de voto acumulativo.

Funciones:
Sus funciones pueden superponerse con las funciones de la sindicatura. Pueden existir al mismo tiempo. El consejo
de vigilancia tiene todas las atribuciones que el sindico, pero aparte, tienen atribuciones propias que no las comparte
con la sindicatura. Tiene también un mayor control que la sindicatura sobre el órgano de administración.
Son funciones del consejo de vigilancia:
a) Fiscalizar la gestión del directorio. Puede examinar la contabilidad social, los bienes sociales, realizar arqueos de
caja, sea directamente o por peritos que designe; recabar informes sobre contratos celebrados o en trámite de
celebración, aun cuando no excedan de las atribuciones del directorio. Por lo menos trimestralmente, el directorio
presentará al consejo informe escrito acerca de la gestión social;
b) Convocará la asamblea cuando estime conveniente o lo requieran accionistas conforme al artículo 236;
c) Sin perjuicio de la aplicación del artículo 58, el estatuto puede prever que determinadas clases de actos o
contratos no podrán celebrarse sin su aprobación. Denegada ésta, el directorio podrá someterlo a la decisión de la
asamblea;
d) La elección de los integrantes del directorio, cuando lo establezca el estatuto, sin perjuicio de su revocabilidad
por la asamblea. En este caso la remuneración será fija y la duración en el cargo podrá extenderse a cinco (5) años;
e) Presentar a la asamblea sus observaciones sobre la memoria del directorio y los estados contables sometidos a
consideración de la misma;
f) Designar una o más comisiones para investigar o examinar cuestiones o denuncias de accionistas o para vigilar la
ejecución de sus decisiones;
g) Las demás funciones y facultades atribuidas en esta ley a los síndicos.
Para garantizar el cumplimento de sus funciones, así como para evitar el abuso de mayorías, el art. 282 dispone que
los consejeros disidentes en número no menor de 1/3 podrán convocar asamblea para que ésta tome conocimiento y
decida acerca de la cuestión.
La existencia del consejo de vigilancia no supone necesariamente la eliminación de la sindicatura, ya que ambos
órganos pueden coexistir. Pero si el estatuto prescindiere de la sindicatura, el consejo de vigilancia deberá contratar
un servicio de auditoria externa, la cual dictaminara s/ los EECC (estados contables) a fin de otorgarle a los
accionistas una opinión profesional.

Responsabilidad y acciones judiciales.


Según dispone el Art 280, al consejo de vigilancia son de aplicación los Art 274 a 279 que regulan el régimen de
responsabilidad de los directores.
Mal desempeño del cargo.
Art 274. Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el
mal desempeño de su cargo, según el criterio del artículo 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el
reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsabilidad se hará atendiendo a la
actuación individual cuando se hubieren asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el
estatuto, el reglamento o decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y la designación de las personas que han
de desempeñar las funciones deben ser inscriptas el el Registro Público de Comercio como requisito para la
aplicación de lo dispuesto en este párrafo.
Exención de responsabilidad.
Queda exento de responsabilidad el director que participó en la deliberación o resolución o que la conoció, si deja
constancia escrita de su protesta y diera noticia al síndico antes que su responsabilidad se denuncie al directorio, al
síndico, a la asamblea, a la autoridad competente, o se ejerza la acción judicial.
Extinción de la responsabilidad.
Art 275. La responsabilidad de los directores y gerentes respecto de la sociedad, se extingue por aprobación de su
gestión o por renuncia expresa o transacción, resuelta por la asamblea, si esa responsabilidad no es por violación de
la ley, del estatuto o reglamento o si no media oposición del cinco por ciento (5 %) del capital social, por lo menos.
La extinción es ineficaz en caso de liquidación coactiva o concursal.
Acción social de responsabilidad. Condiciones. Efectos, ejercicios.
Art 276. La acción social de responsabilidad contra los directores corresponde a la sociedad, previa resolución de la
asamblea de accionistas. Puede ser adoptada aunque no conste en el orden del día, si es consecuencia directa de la
resolución de asunto incluido en éste. La resolución producirá la remoción del director o directores afectados y
obligará a su reemplazo.
Esta acción también podrá ser ejercida por los accionistas que hubieren efectuado la oposición prevista en el
artículo 275.
Acción de responsabilidad: facultades del accionista.
Art 277. Si la acción prevista en el primer párrafo del artículo 276 no fuera iniciada dentro del plazo de tres (3)
meses, contados desde la fecha del acuerdo, cualquier accionista puede promoverla, sin perjuicio de la
responsabilidad que resulte del incumplimiento de la medida ordenada.
Acción de responsabilidad. Quiebra.
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Art 278. En caso de quiebra de la sociedad, la acción de responsabilidad puede ser ejercida por el representante del
concurso y, en su defecto, se ejercerá por los acreedores individualmente.
Acción individual de responsabilidad.
Art 279. Los accionistas y los terceros conservan siempre sus acciones individuales contra los directores.

ASAMBLEAS. Art.233.-
Concepto: reunión de accionistas convocadas conforme a la ley y a los estatutos para resolver las cuestiones
previstas en ellas o los asuntos indicados en la convocación.

Características:
-Es un órgano social, el órgano de gobierno de la Soc.
-Deben cumplimentarse como requisito ineludible, los recaudos de convocación, deliberación y votación, que la ley
y el estatuto prescriban. La decisión asamblearia es la voluntad pronta y no delegada de la Soc.
-Es un órgano no permanente. A diferencia del directorio, no funciona pura/ durante toda la existencia dela Soc.,
sino que sus decisiones son consecuencia de una previa convocación efectuada por quienes la ley legitima para
hacerlo, seguida de una deliberación y votación por parte de los accionistas.
-Sus facultades son indelegables, es decir, que la competencia que le es no puede ser suplida por decisiones de otros
órganos de la Soc.

Constitución y desarrollo.
Los Arts 243 y 244 centralizan las normas referidas a la constitución de las asambleas. Uno fija el quórum para las
ordinarias y el otro para las extraordinarias.
Asamblea ordinaria. Quórum.
Art 243. La constitución de la asamblea ordinaria en primera convocatoria, requiere la presencia de accionistas que
representen la mayoría de las acciones con derecho a voto.
Segunda convocatoria.
En la segunda convocatoria la asamblea se considerará constituida cualquiera sea el número de esas acciones
presentes.
Mayoría.
Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en
la respectiva decisión, salvo cuando el estatuto exija mayor número.

Asamblea extraordinaria. Quórum.


Art 244. La asamblea extraordinaria se reúne en primera convocatoria con la presencia de accionistas que
representen el sesenta por ciento (60 %) de las acciones con derecho a voto, si el estatuto no exige quórum mayor.
Segunda convocatoria.
En la segunda convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que representen el treinta por ciento (30 %)
de las acciones con derecho a voto, salvo que el estatuto fije quórum mayor o menor.
Mayoría.
Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en
la respectiva decisión, salvo cuando el estatuto exija mayor número

Supuestos especiales:
Cuando se trata de la transformación, prorroga o reconducción, excepto en las sociedades que hacen oferta publica
o cotización de sus acciones, de la disolución anticipada de la sociedad, de la transferencia del domicilio al
extranjero, del cambio fundamental del objeto y de la reintegración total o parcial del capital, tanto en primera como
en segunda convocatoria, las resoluciones se adoptaran por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho
a voto, sin aplicarse la pluralidad de votos. Esta disposición se aplicara para decidir la fusíón y la escisión, salvo
respecto de la sociedad incorporante que se regirá por las normas sobre aumento de capital.

- Quórum Significa el nuecero mínimo de accionistas presentes con los cuales la asamblea puede constituirse
validamente. El quórum debe permanecer durante la reunión y mantenerse al momento de la votación.
La ley autoriza la representación de los accionistas por mandatarios. No pueden serlo los directores, los síndicos, los
miembros del consejo de vigilancia, los gerentes y restantes empleados de la sociedad.
Las asambleas deben ser presididas por el presidente del directorio o su reemplazante salvo disposición contraria
del estatuto.
Halperini señala, que constituida la asamblea, deberá observar en su desarrollo las reglas comunes a las
deliberaciones de los cuerpos legislativos.
La ley autoriza a la asamblea a pasar a cuarto intermedio por una vez a fin de continuar dentro de los 30 días
siguientes. Agotado el debate durante la celebración de la asamblea se produce la votación. La asamblea debe
reunirse en la sede de la sociedad, si ello no fuera posible, deberá designarse otro lugar dentro de la localidad que
corresponda al domicilio social. Están obligados a asistir, los directores, los síndicos y los gerentes generales
quienes tendrán vos pero no voto, salvo en la medida que le corresponda como accionistas, están facultados para
asistir los accionistas.

Atribuciones:

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Se caracteriza aquí la competencia del órgano que forma la voluntad social mediante resoluciones adoptadas
conforme al principio general que instaura la regla de las mayorías, esta competencia esta dada fundamentalmente
por la competencia , es decir por los temas a tratar.
De las Asambleas de Accionistas
Competencia.
Art 233. Las asambleas tienen competencia exclusiva para tratar los asuntos incluidos en los artículos 234 y 235.
Lugar de reunión.
Deben reunirse en la sede o en el lugar que corresponda a jurisdicción del domicilio social.
Obligatoriedad de sus decisiones. Cumplimiento.
Sus resoluciones conformes con la ley y el estatuto, son obligatorias para todos los accionistas salvo lo dispuesto en
el artículo 245 y deben ser cumplidas por el directorio.

Asamblea ordinaria.
Art 234. Corresponde a la asamblea ordinaria considerar y resolver los siguientes asuntos:
1) Balance general, estado de los resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del síndico y toda otra
medida relativa a la gestión de la sociedad que le competa resolver conforme a la ley y el estatuto o que sometan a
su decisión el directorio, el consejo de vigilancia o los síndicos;
2) Designación y remoción de directores y síndicos miembros del consejo de vigilancia y fijación de su retribución;
3) Responsabilidad de los directores y síndicos y miembros del consejo de vigilancia;
4) Aumentos del capital conforme al artículo 188.
Para considerar los puntos 1) y 2) será convocada dentro de los cuatro (4) meses del cierre del ejercicio.

Asamblea extraordinaria.
Art 235. Corresponden a la asamblea extraordinaria todos los asuntos que no sean de competencia de la asamblea
ordinaria, la modificación del estatuto y en especial:
1º) Aumento de capital, salvo el supuesto del artículo 188. Sólo podrá delegar en el directorio la época de la
emisión, forma y condiciones de pago;
2º) Reducción y reintegro del capital;
3º) Rescate, reembolso y amortización de acciones;
4º) Fusión, transformación y disolución de la sociedad; nombramiento, remoción y retribución de los liquidadores;
escisión; consideración de las cuentas y de los demás asuntos relacionados con la gestión de éstos en la liquidación
social, que deban ser objeto de resolución aprobatoria de carácter definitivo;
5º) Limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones conforme al artículo
197;
6º) Emisión de deventures y su conversión en acciones;
7º) Emisión de bonos.

Convocatoria
Es llamar a asamblea, es el acto de invitar a los accionistas para concurrir a la asamblea e indispensable para que
sea valida, la convoca el directorio como órgano, no como presidente, para lo cual es necesario que se reúnale
quórum que fija la ley, si el director cumple la convocatoria con todas las formalidades que establece la ley, el
sindico queda excluido, pero si el directorio no convoca, lo hace el sindico en caso de asamblea ordinaria y en las
extraordinarias es concurrente, pueden convocarla cuando lo juzgue necesario, cualquiera de los 2.
Si no convoca el directorio ni el síndico, los accionistas que representan el 45% del capital social, pueden solicitar
la convocatoria al directorio o al síndico. En este supuesto, la petición indicara los temas a tratar y el directorio o
sindico convocara la asamblea, para que celebre en el plazo máximo de 40 días de recibida la solicitud.
Convocatoria judicial a asamblea de accionistas.
En caso de que el sindico o el directorio omitiera convocar a asamblea convocada por los accionistas, la ley
establece que la convocatoria podrá hacerse por la autoridad de control o judicialmente. El art.242 comienza
diciendo que cuando la asamblea fuere convocada por el juez o la autoridad de control, será presidida por la
autoridad que designe.
El pedido de convocatoria judicial a asamblea no es un procedimiento contencioso, sino voluntario.
Para la procedencia de la convocatoria judicial basta acreditar el carácter de accionista y la posición omisiva del
directorio y de la sindicatura en cumplir con el pedido.
La resolución del juez que ordena la convocatoria a asamblea no es apelable.

Forma de la convocatoria. (Art.237)


 Publicaciones durante 5 días, con 10 días de anticipación como mínimo, y no más de 30 en el diario de
publicaciones legales, debiendo mencionarse: - el carácter de la asamblea
- fecha y lugar de reunión
- orden del día
- los reclamos esenciales surgidos por el
estatuto para la concurrencia de los
accionistas.
 Si la sociedad esta comprendida en aquellas empresas comprendidas en el art.299, la convocatoria deberá
efectuarse, además, en uno de los diarios de mayor circulación de la republica.
Segunda Convocatoria.
 Para el supuesto de haber fracasado la primera.
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 Debe celebrarse dentro de los 30 días siguientes.


 Las publicaciones se efectuaran por 3 días con ocho días de anticipación como mínimo.
 Convocatorias Simultáneas: deben hacerse con 1 hora de diferencia.
Esta facultad no se aplica para las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones, en la que
queda limitada a la asamblea ordinaria.

Quórum. Mayorías. Casos especiales.


Para resolver validamente cualquier cuestión sometida a la asamblea ordinaria o extraordinaria, La ley adopta el
mismo criterio, tanto en la primera como en la segunda, las resoluciones serán tomadas por mayoría absoluta de los
votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión salvo cuando el estatuto exija mayor número.
Esta disposición no rige para los llamados supuestos especiales por el Art. 244, punto 4 en cuyo caso la ley exige la
mayoría absoluta sobre el total de acciones con derecho a voto con que cuenta la sociedad.

Asambleas ordinarias: considera y resuelve las siguientes cuestiones:


1.- balance general, estado de resultados, distribución de las ganancias, memorias e informes del síndico y toda otra
medida relativa a la gestión de la sociedad que le compete resolver por ley o estatuto o que someten a su decisión el
directorio, el consejo de vigilancia o los sindicatos.

Quórum: En la primera convocatoria, se requiere la presencia de accionistas que representan la mayoría de acciones
con derecho a voto. En la segunda convocatoria, se constituye cualquiera sea el número de accionistas presentes.

Mayorías: las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría de los votos presente, que puedan emitirse en
la respectiva decisión, salvo que el estatuto fije mayor número, igual para la extraordinaria.

Asambleas extraordinarias: debe tratar todos los asuntos que no sean competencia de la asamblea ordinaria y
especialmente:
1.- aumento de capital, salvo el supuesto de Art. 188
2- reducción y reintegro del capital.
3- rescate, reembolso y amortización de acciones.
4- fusión, transformación y disolución de las sociedades, nombramiento, remoción y retribución de los liquidadores,
escisión.
5- limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones, conforme el Art 197.
6- emisión y deventures y su conversión en acciones.
7- emisión de bonos.

Quórum: en la primera convocatoria, se reúne con la presencia de accionistas que representan el 60% de accionistas
con derecho a voto si el estatuto no exige otro mayor. En la segunda convocatoria, se requiere el 30%.
Casos especiales
El Art. 244 otorga un tratamiento especifico a las asambleas extraordinarias que se reúnen para tratar los siguientes
asuntos: .
a) transformación de una sociedad anónima en otro tipo societario.
b) Prórroga de la duración de la sociedad o reconducción.
c) Disolución anticipada de la sociedad.
d) Transferencia del domicilio al extranjero.
e) cambio fundamental del objeto.
f) Reintegración total o parcial del capital.
g) Disolución por fusión.
h) Escisión.
i) Retiro de oferta pública o de la cotización de sus acciones (Art 94 Inc. 9).
J) Reservas facultativas (Art. 70)

Mayorías en los supuestos especiales


Tanto en la primera como en la segunda convocatoria, las resoluciones se adoptaran por el voto favorable de la
mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de votos.

Quórum en los supuestos especiales


Teniendo en cuenta que para aprobar cualquiera de los casos enunciados por el párrafo 4 del Art 244, se requiere el
voto favorable de mas del 50% del capital social con derecho a voto, resulta que el quórum no puede ser en todos
los casos sino la mayoría absoluta.

Derecho de Receso, concepto y requisitos (Art.245)


 El derecho de receso es la facultad de todo socio o accionista de separarse de la sociedad, con reembolso del
valor de su participación social, cuando el órgano de gobierno resuelve reformar el estatuto de la sociedad,
alterando las bases que aquellos tuvieron en cuenta al constituir o incorporarse la misma, o modifica
sustancialmente el ejercicio de sus derechos.
 Sólo puede ser ejercido por los accionistas presentes que votaron en contra de la decisión, dentro del quinto día
de clausurada la asamblea y por los ausentes que acrediten la calidad de accionista al tiempo de celebración del acto
asambleario, dentro de los 15 días posteriores a la clausura.
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La voluntad de receder puede notificarse por cualquier forma fehaciente y se perfecciona mediante el conocimiento
que la Soc. tenga de su declaración, independientemente de la inscripción registral.

Casos que contempla la ley


Transformación.
 La ley ha otorgado a los recedentes el plazo de 15 días, para el ejercicio del derecho, a computarse desde el
acuerdo que aprobara ese auto, término que puede ser modificado por vía contractual o estatutaria, en más o
menos.
 El derecho de separación no afecta la responsabilidad de los socios recedentes hacia los terceros para las
obligaciones contraídas hasta que la transformación sea inscripta en el registro.
 En cuanto al reembolso de las partes de los socios recedentes, al mismo se hará sobre la base del balance de
transformación.

Prorroga de la Sociedad.
 La decisión de los socios de prorrogar el plazo de duración de la sociedad, afecta al accionista, que habiendo
tenido en cuenta el término de vida de aquella, ha votado negativamente.
 El reembolso se efectivizara a valores del ultimo balance aprobado.

Reconducción del Contrato Social.


Igual que para la prorroga.

Cambio fundamental del objeto .


 La ley autoriza al accionista a receder cuando el órgano de gobierno resuelva alterar las actividades sociales,
para cuya realización fue constituida la sociedad, pero exige que ese cambio sea fundamental, es decir, que se
sustituyan concretamente las actividades del ente.
 Puede efectuarse cuando: - se sustituya la actividad por otra diferente
- tiene lugar la ampliación del objeto

Reintegro total o parcial del capital.


 De decidirse en asamblea extraordinaria el reintegro del capital, el accionista queda obligado a efectuar nuevos
aportes para recomponer el capital social, sin recibir por ello nuevas acciones que aumenten el número de las que ya
poseía.

Transferencia del domicilio al extranjero.


 Esto implica no solo someter a la sociedad a una legislación diferente, sino aislar al socio o separarlo de su
participación societaria.

Fusión:  La ley admite el ejercicio del derecho de receso para los accionistas de ambas sociedades en el supuesto
de llevarse a cabo la fusión propiamente dicha, y los socios de la sociedad incorporada tratándose de fisión por
absorción.

Retiro de la cotización y oferta pública por voluntad societaria o por sanción del órgano de contralor.
 Ya que esa alternativa dificulta la transferencia de las acciones de que son titulares los accionistas, por lo que la
ley les acuerda el derecho de receso, evitando que el solo continúe sin expectativas en cuanto a la circulación fluida
de los títulos, conforme al precio del mercado.
 En el caso de que la sanción del organismo de contralor sea la que obliga a la sociedad al retiro de la oferta, el
solo puede receder en el caso de que la sociedad no se disuelva.

Aumento del capital social.


 La ley 22.903 admite expresamente el derecho de receso en el caso de resolverse el aumento del capital social,
pero lo subordina a los siguientes requisitos: 1) que dicho aumento de capital social debe ser resuelto por asamblea
extraordinaria de accionistas y b) que dicho aumento implique nuevos desembolsos para el accionista.

El agotamiento del quíntuplo como causal del derecho de receso.


 EL Art. 188 establece la posibilidad de prever el aumento del capital social hasta el quíntuplo de su valor, y en
consecuencia, hasta que no se agote el mismo, cualquier aumento de capital social resuelto dentro de esos márgenes
no debe dar lugar al derecho de receso.
 La inadmisibilidad del derecho de receso cesa cuando ha quedado agotado dicho quíntuplo, de manera tal que
cualquier aumento posterior del capital social da lugar al mismo

Retiro voluntario
- Puede ser ejercida en cualquier tiempo, y que el reembolso de la participación del socio retirado se calcula a su
valor real. -Es una hipótesis de resolución parcial del contrato.

Impugnación de la decisión asamblearia. Requisitos


Art 251. Toda resolución de la asamblea adoptada en violación de la ley, el estatuto o el reglamento, puede ser
impugnada de nulidad por los accionistas que no hubieren votado favorablemente en la respectiva decisión y por los
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ausentes que acrediten la calidad de accionistas a la fecha de la decisión impugnada. Los accionistas que votaron
favorablemente pueden impugnarla si su voto es anulable por vicio de la voluntad.
También pueden impugnarla los directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia o la autoridad de contralor.
Promoción de la acción.
La acción se promoverá contra la sociedad, por ante el Juez de su domicilio, dentro de los tres (3) meses de
clausurada la asamblea.

Acción judicial.
La acción se promoverá, contra la sociedad, por ante el juez de su domicilio, dentro de los tres meses de clausurada
la asamblea. El plazo se cuenta a partir del día en que se ha clausurado la asamblea.
Este es relativo pues, si se a fraguado una asamblea unánime, y por ende no ha habido publicación de edictos, el
accionista que concurrió no ha tenido modo de saber que dicha supuesta asamblea se celebró, ni ha llegado a saber
el acta respectiva. Entendemos que en estos casos, es decir cuando no ha existido convocatoria hecha en formas
legal, el plazo debe contarse a partir del día en que el accionista toma conocimiento del acta.

Revocación de la resolución impugnada


 Una asamblea posterior puede revocar el acuerdo impugnatorio. La revocación tendrá efecto desde ese momento.
 La revocación impide la iniciación de juicios de impugnación y la continuación de los que ya estuvieran en
trámite.

Responsabilidad de los accionistas


Art 254. Los accionistas que votaran favorablemente las resoluciones que se declaren nulas, responden ilimitada y
solidariamente de las consecuencias de las mismas, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los
directores, síndicos e integrantes del consejo de vigilancia.

Nulidad de la asamblea
Son causales de nulidad.
1- vicios en la convocatoria o de la constitución de la asamblea
2- carencia de competencia: pronunciarse sobre materias que incumben a los otros órganos
3- vicios en las causas o contenido de la decisión, violaciones legales o estatuarias que afecta los derechos de los
accionistas.
4- vicios de deliberación: afecta el procedimiento legal obligatorio para llegar a la decisión.

SOCIEDADES EN COMANDITA POR ACCIONES


Concepto:
Es el tipo de sociedad en la que el o los socios comanditados responden por las obligaciones sociales como los
socios de la sociedad colectiva; el o los socios comanditarios limitan su responsabilidad a1 capital que suscriben.
Sólo los aportes de los comanditarios se representan por acciones.

Caracteres:
- Es una sociedad de capital “intuito reí”, es una sociedad donde no interesa la personalidad de los socios, sino el
capital que ellos aportan.
- En esta sociedad hay dos clases de socios, que se distinguen según el tipo de responsabilidad, los socios
comanditados y comanditarios.
- El socio comanditado tiene una responsabilidad solidaria subsidiaria e ilimitada. EI socio comanditario tiene una
responsabilidad limitada al aporte que suscribe a la sociedad.
- En la parte comanditaria, el capital se divide en acciones y en la parte comanditada en partes de interés.
• Esta sociedad es una mezcla de todas.

Normas aplicables
La regulación de esta sociedad es una complicación, porque esta sociedad se maneja con remisiones que no son del
todo claras porque es una sociedad de capital pero también tiene rasgos de comandita simple, que es de persona.
Todo lo que es compatible con la SA se aplica a esta. Hay casos dónde no remite a nada y es ahí donde existen
discusiones doctrinarias.
Respecto de la forma, se realiza por instrumento público porque se lo aplican las reglas de la SA.

Capital
Al haber un vacío legal en cuanto a los aportes, habrá que dirigirse a la norma general (Art.39 En las sociedades de
responsabilidad limitada y por acciones, el aporte debe ser de bienes determinados, susceptibles de ejecución
forzada.)
Otros opinan que dada la existencia de dos clases de socios, en los que cada uno tiene un tipo distinto de
responsabilidad, habría que asimilar a la en comandita simple entonces permitirle al socio comanditado también
hacer aportes que no sean solo de dar en uso y goce, sino también de hacer. Para el socio comanditario no hay duda
del aporte que tiene que es siempre de dar.

Administración:
El art. 318 establece un régimen particular de administración, similar al previsto para las Soc en Comandita Simple.

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En las SCA la administración puede ser unipersonal y será ejercido por uno o varios de los socios comanditados o
en su defecto por un tercero, quienes durarán en el cargo el tiempo que fije el estatuto, sin la limitación de los 3
años que rige par los directores de las SA.
La exclusión de los socios comanditarios de la administración responde a la necesidad de preservar el patrimonio de
los socios comanditarios de una gestión social imprudente o negligente por parte de los socios comanditarios.
Los administradores son elegidos por mayoría adoptada en las asambleas y su remoción está sujeta a los principios
previstos por el art. 129 para los administradores de las Soc Colectivas, al cual se remite el art. 319.
Los socios comanditados no pueden inmiscuirse en la administración de la Soc, respondiendo en forma solidaria e
ilimitada por las obligaciones sociales en caso contrario. Sin embrago tienen el derecho de examen, inspección,
vigilancia, verificación, opinión o consejo, debiendo ejercer su derecho de información y control por ½ de los
síndicos, cuya elección es competencia exclusiva de los socios comanditados. En caso de que la Soc hubiera
prescindido de la sindicatura, los socios comanditados podrán ejercer esos derechos personalmente.
Cuando la administración no pueda funcionar, por producirse una acefalía total, la Soc debe ser reorganizada en el
término de 3 meses, periodo en el cual el síndico debe nombrar a un administrador provisorio para que intervenga
durante ese lapso, pero limitándose a la gestión ordinaria de los negocios sociales. El administrador provisorio debe
actuar con los terceros con aclaración de su calidad y en tales condiciones no asume la responsabilidad de los socios
comanditarios. El administrador provisorio deberá convocar a una asamblea ordinaria, a los efectos de designar los
administradores definitivos, pues de lo contrario la Soc entrará en disolución.

Organización: asamblea y fiscalización. .


Es una sociedad que tiene órganos diferenciados pero también tiene particularidades.
- Asamblea: se le aplica el régimen de la SA en todo lo que sea compatible
- Sindico: con todas las funciones que el sindico desempeña.

Cesión de la parte social


La cesión por parte del socio comanditado requiere la conformidad de la asamblea.

Caracterización. Capital comanditario: representación.


Art 315. El o los socios comanditarios responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad
colectiva; el o los socios comanditarios limitan su responsabilidad al capital que suscriben. sólo los aportes de los
comanditarios se representan por acciones.
Normas aplicables.
Art 316. Están sujetas a las normas de la sociedad anónima salvo disposición contraria en esta Sección.
Denominación.
Art 317. La denominación social se integra con las palabras "sociedad en comandita por acciones" su abreviatura o
la sigla S.C.A. La omisión de esa indicación hará responsables ilimitada y solidariamente al administrador,
juntamente con la sociedad por los actos que concertare en esas condiciones.
Si actúa bajo una razón social, se aplica el artículo 126.
De la administración.
Art 318. La administración podrá ser unipersonal, y será ejercida por socio comanditado o tercero, quienes durarán
en sus cargos el tiempo que fije el estatuto sin las limitaciones del artículo 257.
Remoción del socio administrador.
Art 319. La remoción del administrador se ajustará al artículo 129, pero el socio comanditario podrá pedirla
judicialmente, con justa causa, cuando represente no menos del Cinco por ciento(5 %) del capital.
El socio comanditado removido de la administración tendrá derecho a retirarse de la sociedad o a transformarse en
comanditario.
Acefalía de la administración.
Art 320. Cuando la administración no pueda funcionar, deberá ser reorganizada en el término de Tres (3) meses.
Administrador provisorio.
El síndico nombrará para este período un administrador provisorio, para el cumplimiento de los actos ordinarios de
la administración, quien actuará con los terceros con aclaración de su calidad. En estas condiciones, el
administrador provisorio no asume la responsabilidad del socio comanditado.
Asamblea: partícipes.
Art 321. La asamblea se integra con socios de ambas categorías. Las partes de interés de los comanditados se
considerarán divididas en fracciones del mismo valor de las acciones a los efectos del quórum y del voto. Cualquier
cantidad menor no se computará a ninguno de esos efectos.
Prohibiciones a los socios administradores.
Art 322. El socio administrador tiene voz pero no voto, y es nula cualquier cláusula en contrario en los siguientes
asuntos:
1º) Elección y remoción del síndico;
2º) Aprobación de la gestión de los administradores y síndicos, o la deliberación sobre su responsabilidad;
3º) La remoción prevista en el artículo 319.
Cesión de la parte social de los comanditados.
Art 323. La cesión de la parte social del socio comanditado requiere la conformidad de la asamblea según el
artículo 244.
Normas supletorias.
Art 324. Suplementariamente y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 315 y 316, se aplican a esta Sección las
normas de la Sección II.
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Sociedad anónima con capital estatal mayoritario, concepto caracteres.


Las SA con participación estatal mayoritaria son aquellas en que el Estado, es propietario en forma individual o
conjunta de acciones que representen por lo menos el 51% del capital social y sean suficientes para prevalecer en
las asambleas ordinarias y extraordinarias.
Quedan también comprendidas en esta categoría, aquellas Soc en las cuales los requisitos se reúnan con
posterioridad a su constitución, siempre que una asamblea especial// convocada al efecto así lo determine y no
mediare oposición expresa de algún accionista.
La jurisprudencia ha interpretado que es requisito imprescindible, que las acciones en propiedad estatal deben ser
suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias, lo cual significa que el Estado debe tener
quórum propio y el número suficiente de votos para decidir cualquier cuestión incluida en la orden del día, con lo
cual es condición necesaria que el Estado sea titular del 60% del capital.
Por ser un subtipo de las SA, estas Soc se gobiernan por las mismas normas previstas para aquellas, a excepción de
las siguientes:
1- Se aplican las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el art. 264, a excepción del inc. 4,
permitiéndose el desempeño del cargo de director a los funcionarios públicos cuya actuación se relaciones con el
objeto de la Soc.
2- El estatuto puede prever la designación por la minoría de uno o más directores y de uno o más síndicos.
Cuando el capital en manos privadas alcance el 20%, tendrán representación proporcional en el directorio y elegirán
por lo menos a uno de los síndicos, sin necesidad de aplicarse el mecanismo de voto acumulativo, pero en tal caso
no podrán ser síndicos ni directores o integrantes del consejo de vigilancia por el capital privado los funcionarios
públicos.
3- No se aplica a lo directores e integrantes del consejo de vigilancia los límites de remuneración previstos
por el art. 261, por estar desempeñando una función pública.
Las normas específicas de este tipo de Soc dejan de aplicarse cuando se alteren los requisitos de tipicidad previstos
por el art. 308.
Una cuestión que ha causado polémica en la doctrina, es que tribunales deben intervenir en los conflictos en que
esta Soc sea parte, pues de entenderse que son personas jurídicas de derecho público, la competencia del fuero
federal seria indiscutible, pero la jurisprudencia se a pronunciado por la intervención del fuero comercial, atento su
conformación bajo una regulación especial del derecho privado.

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