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PREPARATORIO DE CIVIL II

TITULO I: BIENES
COSA:  Todo   lo   que   existe   en   la   naturaleza,   con   excepción   al   hombre.   Todo   aquello 
susceptible de apropiación por el hombre. 

BIEN: Cosa que está dentro del patrimonio de un sujeto de derechos y que además tiene 
características pecuniarias o económicas. 
Requisitos:
1. Que la cosa este dentro del patrimonio de una persona.
2. Que la cosa sea susceptible de evaluación económica o pecuniaria.

ART. 653. Bienes Corporales e Incorporales. Los bienes consisten en cosas corporales 
o incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los 
sentidos, como una casa, un libro.
Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres 
activas.

El  Código Civil  equipara  estos dos conceptos  al  preceptuar  que los  bienes consisten  en  


cosas corporales o incorporales.

Ulpiano: Los bienes son las cosas provechosas que hacen feliz al hombre.

Naturaleza jurídica de algunas cosas
• Energía   eléctrica   y   solar:  Los   instrumentos   conductores   de   energía   como   cables, 
medidores,   son   apropiables,   pero   la   energía   en   su   sentido   estricto   no,   a   menos   que   se 
pueda medir con el auxilio de contadores y que sean utilizados por una persona.

• El cuerpo humano:  Es la envoltura física de la persona, es parte integral del sujeto   de 


derechos y por tal no es cosa. Los órganos del cuerpo que se puedan separar de él pueden 
trasplantarse   con   fines   médicos,   terapéuticos   o   científicos;   siempre   que   no   se   cause 
detrimento en la salud del donante, o del receptor. No es posible ni aceptable por la ley que  
sobre los órganos existe compensación económica, por lo mismo se habla de donación no 
de venta.

• El cadáver: Es el cuerpo de una persona a quien se la ha diagnosticado muerte cerebral, o  
la persona que legalmente ha dejado de existir. La muerte cerebral es el fenómeno biológico 
que se produce en una persona cuando de manera irreversible en ella se presenta ausencia 

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de las funciones del talle encefálico. Se admite el retiro de componentes anatómicos de un 
cadáver, practicado en forma tal que se eviten mutilaciones innecesarias, este acto debe ser 
aprobado por los deudos del causante, por el rechazo de alguno no valen las disposiciones  
de los demás. El derecho Penal castiga a quien sustraiga el cadáver de una persona o sus 
restos, o ejecute sobre ellos actos de irrespeto, si el agente persigue finalidades de lucro la  
pena se aumenta.

Clasificación de las cosas

ART. 654. Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles.

Corporales e incorporales
A.   CORPORALES:  Aquellas   que   ocupan   un   espacio   físico   en   la   naturaleza   y   pueden 
percibirse por los sentidos. 
Las cosas corporales se clasifican en:
A.1. MUEBLES: Son las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, ya sea por sí 
mismas, caso en el cual se denominan animadas (semovientes) o por una fuerza externa 
que las impulse. 

ART.   655.  Muebles  son   los   que   pueden   transportarse   de   un   lugar   a   otro,   sea 
moviéndose   ellos   a   sí   mismos,   como   los   animales   (que   por   eso   se   llaman 
semovientes),   sea   que   sólo   se   muevan   por   una   fuerza   externa,   como   las   cosas 
inanimadas.
Exceptúanse las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su 
destino, según el artículo 658.

A.2. BIENES INMUEBLES: Son las cosas que no pueden trasladarse de un lugar a otro, 
como el agua o las minas y las que pudiéndose trasladar por una ficción legal se consideran 
como inmuebles a pesar de ser muebles por la naturaleza.

Los inmuebles se pueden clasificar en:
A.2.1. INMUEBLES POR NATURALEZA
A.2.2. INMUEBLES POR ADHESION
A.2.3. INMUEBLES POR DESTINACION
A.2.4. INMUEBLES POR EL OBJETO SOBRE EL CUAL RECAE EL DERECHO. 

A.2.1. Inmuebles por naturaleza: Son la tierra, las minas y el agua. La tierra comprende el 
suelo, subsuelo y el espacio aéreo. 
En la figura de la avulsión, cuando un pedazo de tierra por la venida de un río se traslada de 
una orilla a otra, no pierde su calidad de inmueble por naturaleza, a pesar de su movilidad. 

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ART. 656. Bien inmuebles por naturaleza. Inmuebles o fincas o bienes raíces son las 
cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y 
las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles.
Las casas y heredades se llaman predios o fundos.

El suelo es la parte superficiaria de la tierra; el subsuelo es la capa o capas interiores de la  
tierra; el espacio aéreo es le aire de la superficie hacia arriba. El Estado es propietario del 
suelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y 
perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. Se puede hacer uso del espacio aéreo 
y del subsuelo siempre que no haya violación a las leyes y derechos ajenos. Las minas de 
oro, plata, platino y piedras preciosas son de propiedad de la Nación. 

Cuando   se   trata   de   derechos   sobre   las   minas   no   se   puede   aplicar   en   todo   su   rigor   la  
accesión,   ésta   entendida   como   el   derecho   que   tiene   el   dueño   de   la   superficie   sobre   el 
subsuelo; pero no se entiende a las minas, ya que son de interés o beneficio social. Sobre 
las minas se adquiere un derecho para su explotación económica mediante autorización del 
Estado. Las aguas que corren por el territorio nacional son de propiedad de la nación, con 
excepción de las que nacen y mueren dentro de una misma heredad, o sea, las que brotan  
naturalmente y se evaporan o desaparecen bajo su superficie. Un agua puede nacer y morir 
en un mismo predio, pero en su recorrido pasar por uno diferente, caso en el cual tiene el  
carácter de doméstica o privada. Si el agua nace en un predio y muere en otro, no pasa a 
ser de uso privado por el hecho de que el dueño del primero compre al segundo. Para que 
las   aguas   sean   inmuebles   por   naturaleza   requieren   de   la   existencia   del   lecho   o   cauce 
natural, que es de la nación. El cauce fija el terreno que ocupan las aguas de una corriente al 
alcanzar sus niveles ordinarios; lecho de depósitos naturales de agua es el suelo que ocupa 
esta por efecto de lluvia o deshielo.

A.2.2.INMUEBLES   POR   ADHESIÓN:  Son   bienes   muebles   por   naturaleza,   adheridos 


permanente   y   materialmente   a   un   inmueble,   incorporados   por   el   propietario   o   por   una 
persona   distinta   de   él,   que   por   una   ficción   jurídica   se   transforman   en   bienes   inmuebles 
(hierro, ladrillos, baldosas). 

ART.   657.   Bien   inmueble   por   adhesión.   Las   plantas   son   inmuebles,   mientras 
adhieren   al  suelo   por   sus   raíces,  a  menos   que   estén   en  macetas   o   cajones   que 
puedan transportarse de un lugar a otro.

Requisitos: 
1. Incorporación material al suelo. Se deben unir para formar un todo y un cuerpo entre si. 
Pierden su individualidad o contenido económico e independencia. 
2. Permanencia.   La incorporación debe mantenerse sin mutación en un mismo lugar en 
forma estable y fija. Si un inmueble por adherencia se separa temporalmente tal hecho no le  
hace perder su calidad de inmueble. 

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3. Indiferencia de señorío frente a la incorporación. La incorporación del mueble se hace 
por el dueño o por un tercero. Edifico es toda obra o construcción ejecutada por el hombre 
mediante la unión de materiales y adherida al suelo permanentemente. Los árboles y plantas 
son   inmuebles   por   adherencia,   mientras   adhieran   al   suelo   sus   raíces;   los   frutos   de   los 
árboles y sus productos son inmuebles por adherencia mientras no haya separación ni se 
constituya un derecho a favor de terceras personas distintas del propietario.

A.2.3. Inmuebles por destinación: Son bienes muebles por naturaleza, que por una ficción 
legal se transforman en inmuebles por estar destinados permanentemente al uso, cultivo o 
beneficio de un inmueble. (máquina industrial, tractor de un fundo, vajilla de un hotel). El 
fundamento   de   esta   ficción   es   evitar   que   accesorios   fundamentales   de   un   predio   sean 
separados   de   él   contra   la   voluntad   del   propietario   o   del   interés   general   en   su   correcta 
explotación. 

ART. 658 BIEN INMUEBLE POR DESTINACIÓN. Se reputan inmuebles, aunque por su 
naturaleza   no   lo   sean,   las   cosas   que   están   permanentemente   destinadas   al   uso, 
cultivo   y   beneficio   de   un   inmueble,   sin   embargo   de   que   puedan   separarse   sin 
detrimento. Tales son, por ejemplo:
Las losas de un pavimento.
Los tubos de las cañerías.
Los   utensilios   de   labranza   o   minería,   y   los   animales   actualmente   destinados   al 
cultivo o beneficio de una finca, con tal que hayan sido puestos en ella por el dueño 
de la finca.
Los abonos existentes en ella y destinados por el dueño de la finca a mejorarla.
Las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas, que forman parte de 
un establecimiento industrial adherente al suelo y pertenecen al dueño de éste.
Los   animales   que   se   guardan   en   conejeras,   pajareras,   estanques,   colmenas   y 
cualesquiera otros vivares, con tal que  éstos adhieran al suelo, o sean parte del 
suelo mismo o de un edificio. 

Requisitos: 
1. En razón de la finalidad. Deben destinarse al uso, cultivo o beneficio de un inmueble. 
2. Incorporación ideal o intelectual. No pierden su individualidad, conservan su fisionomía. 
3. Estabilidad.  Deben tener permanencia o fijeza al servicio de otro inmueble aunque no 
sea necesaria la perpetuidad. 
4. Identidad del dueño.  Debe ser incorporado por el propietario del fundo, ya que es el 
único representante interesado en que el bien preste un beneficio al inmueble. 

Son   inmuebles   por   destinación   las   losas   de   un   pavimento,   los   tubos   de   las   cañerías, 
utensilios   de   labranza,   animales   destinados   al   cultivo   o   beneficio   de   una   finca,   abonos  
existentes en un predio y destinados por el dueño de la finca a mejorarla, prensas, calderos, 

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alambiques, toneles y maquinas que forman parte de un establecimiento industrial adherente 
al suelo y pertenecen al dueño de éste, animales que se guardan en conejeras, pajareras, 
estanques, colmenas y víveres con tal que se adhieran al suelo o sean parte del mismo, los  
inmuebles por destinación suntuaria u ornamental dedicados al ornato y comodidad (sofá, 
espejo).   El   poseedor   reputado   dueño,   mientras   otra   persona   no   justifique   serlo,   puede 
realizar   la   inmovilización   frente   a   terceros   distintos   del   propietario.   El   inmueble   por 
destinación   no   pierde   su   calidad   cuando   es   separado   temporalmente   con   el   fin   de 
reincorporarlo después; si la cesación es definitiva, al dársele un destino diferente el bien 
deja de ser inmueble por destinación.

Diferencias entre inmuebles por destinación e inmuebles por adhesión
INMUEBLE POR DESTINACION INMUEBLE POR ADHESION
La incorporación es intelectual La incorporación es material
Incorporados por el dueño Incorporados por el dueño o un tercero.
No pierden su autonomía. Pierden su autonomía

IMPORTANCIA TIENE EL DERECHO DE LA CLASIFICACION DE INMUEBLES POR 
ADHERENCIA Y POR DESTINACION

1. La venta de un bien inmueble comprende la venta de los inmuebles por destinación y 
adhesión. 
ART.   1886.   En   la   venta   de   una   finca   se   comprenden   naturalmente   todos   los  
accesorios que, según los artículos 658 y siguientes, se reputan inmuebles

2.   Dichos   inmuebles   quedan   comprendidos   dentro   de   la   hipoteca   de   un   bien   raíz.   ART. 


2445CC
ART. 2445. La hipoteca constituida sobre bienes raíces afecta los muebles que por 
accesión a ellos se reputan inmuebles, según el artículo 658; pero deja de afectarlos 
desde que pertenecen a terceros.
La   hipoteca   se   extiende   a   todos   los   aumentos   y   mejoras   que   reciba   la   cosa 
hipotecada.

3. El embargo de un bien raíz se extiende a las mejoras incorporadas.

4. En la restitución de una heredad, se comprenden las cosas que hacen parte de ella.
ART. 962. En la restitución de una heredad se comprenden las cosas que forman 
parte de ella, o que se reputan como inmuebles, por la conexión con ella, según lo 
dicho en el título De las varias clases de bienes. Las otras no serán comprendidas 
en la restitución, si no lo hubieren sido en la demanda y sentencia; pero podrán 
reivindicarse separadamente.
En la restitución de un edificio se comprende la de sus llaves.

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En la restitución de toda cosa se comprende la de los títulos que conciernen a ella, 
si se hallan en manos del poseedor.

5.  En  la  sociedad  conyugal no  entran los  bienes inmuebles adquiridos por  los cónyuges 


antes del matrimonio. (1781CC)

6. La compraventa de mejoras requiere de escritura pública.

7. Algunos inmuebles de estos no se tienen en cuenta para el avalúo catastral.

Puede un poseedor transformar bienes muebles, en inmuebles por destinación?
El   propietario   es   el   único   que   puede   hacer   esa   mutación.   Sin   embargo,   el   poseedor 
“reputado dueño” mientras otra persona no justifique serlo, puede realizar la inmovilización 
frente a terceros distintos del propietario. 
Ejemplo.   Si   Juan,   poseedor   de   una   finca,   incorporado   un   tractor   agrícola   para   la 
explotación económica del predio, dicho bien es inmueble por destinación frente a todos, 
menos frente a Pedro que es el propietario de la finca. Si el poseedor es vencido por el  
propietario, la entrega del fundo no comprenderá el tractor agrícola ya que es bien mueble. 

A.2.4. Inmuebles  en razón del objeto sobre  el cual recae  el derecho o se  ejerce  la 


acción:  Los verdaderos bienes no son los objetos sino los derechos que podemos tener  
sobre ellos.

B.   INCORPORALES:  Son   aquellas   que   no   tienen   un   ser   corpóreo     y   no   admiten   una 


percepción por los sentidos, como los derechos reales y personales.

Los derechos reales de accesión y ocupación recaen sobre cosas corporales. La tradición, 
sucesión   por   causa   de   muerte   y   la   prescripción   se   pueden   presentar   tanto   en   bienes 
corporales e incorporales.

ART. 664. Las cosas incorporales son derechos reales o personales.

DERECHO REAL Y DERECHO PERSONAL

DERECHO REAL: Es una relación jurídica inmediata entre una persona y una cosa.

ART.   665.   Derecho  real  es   el   que   tenemos   sobre   una   cosa   sin   respecto   de 
determinada persona.
Son   derechos   reales   el   de   dominio,   el   de   herencia,   los   de   usufructo,   uso   o 
habitación, los de  servidumbres activas, el de  prenda  y el de  hipoteca. De  estos 
derechos nacen las acciones reales.

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DOCTRINA. Derecho de retención. 
Derecho personal no es la retención, el hecho de depender en cierto sentido del deudor —
dueño de la cosa— nada le pone de personal, porque así sería también personal el derecho 
de   prenda.   El   hecho   de   compeler   a   determinada   persona   a   pagar,  tampoco   le   da   dicho  
carácter, porque la prenda y la hipoteca ejercen también la misma o parecida función. En 
cambio, se ejerce in re: la cosa está bajo el poder directo e inmediato de acreedor, y este es 
el   distintivo   esencial   del   derecho   real.   Pero,   sobre   todo,   goza   de   la   persecución   y   la 
preferencia, aun cuando no exactamente en la misma amplitud de la prenda y la hipoteca.

1. La persecución: porque si el acreedor pierde la cosa, puede recuperarla de cualquiera 
persona, inclusive del deudor, pues sería inmoral que por ir a parar a manos de éste "lo cual 
podría ocurrir por la gestión o maniobra del mismo" perdiera la retención el acreedor. El 
deudor, valiéndose de un tercero, o personalmente sustrae la cosa retenida del lugar en 
donde   el   acreedor   la   tiene,   o   habiéndose   extraviado   fue   a   parar   a   manos   de   obligado. 
¿Podría   negarse   la   persecución   de   modo   que   el   acreedor   careciese   de   acción   para  
recuperarlo? No: como no hay disposición especial será aplicable por analogía el artículo 
2418, ya que la hay innegable entre la prenda y la retención y entre la situación del acreedor 
que retiene, cuando se ven privados de la cosa que constituye la seguridad. Si se negara la  
persecución quedaría la retención sometida a las maniobras indebidas del deudor y habría 
que aceptarla como un derecho ilusorio que no consiste precisamente en guardar el bien del 
obligado hasta cuando pague o asegure el pago en otra forma.

2. La  preferencia,  porque  mientras el  acreedor tenga   la  cosa  en  su  poder,  el  deudor no 
puede arrebatársela y sobre todo, porque ella retención es oponible a terceros erga omnes 
(Joss.rand),   de   suerte   que   éstos,   acreedores   a   su   turno   del   mismo   deudor,   no   podrán 
hacerse pagar antes de satisfacer al acreedor que la retiene. Si Pedro tiene un bien de Juan,  
y Santiago, acreedor de éste, le entabla ejecución y en ella denuncia para el pago el mismo 
bien,   dos   manifestaciones   tienen   la   preferencia   como   atributo   de   la   retención:   a)   en   la 
diligencia de secuestro, Pedro podrá conseguir con apoyo del artículo 686 del Código de 
Procedimiento Civil que el bien continúe en su poder, a título de secuestro; y b) al rematarlo 
el ejecutante Santiago, o un tercero, no podrá el acreedor Pedro ser despojado de la cosa 
retenida, si antes no se le paga o se le garantiza de otro modo. De lo contrario, se repite, 
sería un derecho utópico''. 

COMENTARIO.  El criterio esbozado en la cita doctrinaria anterior fue acogido por la Corte 
Suprema de Justicia, que, en Sala de Casación Civil, mediante la Sentencia del 3 de mayo 
de 1961, expresó: "No puede el dueño, y menos todavía una tercera persona, despojar al 
mejorante   y   privar   de   acción   recuperatoria   a   quien   por   ley  tiene   derecho   perfecto   a   ser 
indemnizado   plenamente,   con   garantía   real   sobre   el   objeto   que   ha   recibido   el   beneficio 
(debitum cum re junctum).
Hoy en día la opinión de los autores se inclina a reconocer en la retención un derecho real, 
similar   a   la   prenda   y   la   hipoteca.   Valencia   Zea,   Arturo   lo   califica   como   "derecho   real 

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accesorio de garantía"  (Derecho civil tomo. II, Bienes. Temis 1990. pág. 444), de un rango 
inferior a los derechos reales accesorios, en tanto que Peña Quiñones, Ernesto, más lejos 
aún, no encuentra otra distinción entre la prenda y la retención que entre la especie y el 
género: la prenda sería una retención voluntaria, únicamente diferenciable de la retención 
"obligatoria"  —la retención en su acepción corriente— en  que  mientras aquella  nace por 
virtud   de   una   convención,   ésta   se   origina   en   disposición   legal   (cfr.   PEÑA   QUIÑONES, 
Ernesto. Los derechos reales y la posesión. Tomo II. Publicaciones U. Javeriana, 1992, págs. 
100 y ss.).

DERECHO PERSONAL: Facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor para 
exigir de otra denominada deudor, el cumplimiento de una prestación que puede ser de dar, 
hacer o no hacer.
ART. 666.  Derechos personales o créditos  son los que sólo pueden reclamarse de 
ciertas   personas   que,   por   un   hecho   suyo   o   la   sola   disposición   de   la   ley,   han 
contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su  
deudor  por   el dinero  prestado,  o   el hijo  contra   el  padre   por   alimentos.  De   estos 
derechos nacen las acciones personales.

JURISPRUDENCIA.  La   acción   de   responsabilidad   extracontractual   es   personal.  "La  


acción que tiene por objeto establecer la responsabilidad extracontractual de quien por su  
culpa o delito ha causado un daño a otro y obtener la correspondiente indemnización de  
perjuicios, es de carácter personal y, en consecuencia, sólo puede intentarse por quien ha  
sido   perjudicado   por   el   daño,   como   se   deduce   del   artículo   2342   del   Código   Civil   y   no  
simplemente por quien después adquiera el dominio de la cosa dañada pues, se repite, el  
derecho personal no es accesorio del real, y para que pueda transmitirse a persona diferente  
de su titular es necesario que se dé cumplimiento a las normas relativas a la cesión de  
derechos de que trata el título XXV del libro IV del Código Civil". (CSJ, Cas. Civil, Sent. mar.  
31/82).

• Derecho real mueble o inmueble:  El derecho real por excelencia es el dominio, lo son 
también el usufructo, uso, habitación, prenda, hipoteca, servidumbre, herencia.

• Derecho personal mueble o inmueble:  El derecho personal es la facultad que tiene un 
sujeto (acreedor) para exigir de otro (deudor) el cumplimiento de una obligación o prestación, 
que puede ser dar, hacer o no hacer. Es de  dar  cuando el deudor se obliga a transferir al 
acreedor   un   derecho   real   sobre   un   objeto   o   bien.   Es   de  hacer  cuando   el   sujeto   se 
compromete a realizar una conducta o un servicio a favor del acreedor. Es de  no hacer 
cuando   el   deudor   se   abstiene   de   realizar   una   conducta   que   le   sería   permitida   sin   la 
existencia   de   la   obligación.   Los   derechos   personales   son   cuantas   obligaciones   se 
constituyan. Cuando la obligación es un dar, para calificar de mueble o inmueble el derecho 
hay que mirar el objeto o bien sobre el cual recae, si la obligación es de hacer o no hacer el  
derecho siempre será mueble.

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• La acción: es el instrumento jurídico procesal orientado a proteger las ventajas inherentes 
al derecho subjetivo. Es el derecho público cívico, subjetivo, abstracto y autónomo que tiene 
toda persona natural o jurídica, para obtener la jurisdicción del Estado a un caso concreto, 
mediante sentencia a través de un proceso. Las acciones se reputan muebles o inmuebles 
según lo sea el objeto en que han de ejercerse. Las acciones reales persiguen el objeto en 
manos d quien este, las personales exigen las prestación del directamente obligado.

• Los hechos que se deben ejecutar son muebles: se refiere a una obligación de hacer. 

DIFERENCIA ENTRE DERECHO REAL Y DERECHO PERSONAL

DERECHO REAL DERECHO PERSONAL
EN CUANTO A LOS  El   sujeto   activo   es   el   titular  El   sujeto   activo   se   denomina 
SUJETOS   DE   LA  conocido   con   el   nombre   del  acreedor   y   el   sujeto   pasivo   se 
RELACION  respectivo   derecho:   usufructuario,  denomina deudor.
JURIDICA acreedor   prendario   o   hipotecario, 
usuario,   habitador,   etc;   hay 
además un sujeto pasivo universal, 
integrado por todas personas que 
están   obligadas   a   respetar   el 
ejercicio del mismo.
EN   CUANTO   AL  Emanan de los modos de adquirir  Originan   de   las   fuentes   de   las 
ORIGEN el dominio tales como la accesión,  obligaciones: el negocio jurídico y el 
la   ocupación,   la   tradición,  hecho ilícito.
prescripción   adquisitiva   o 
usucapión,   la   partición   de 
derechos sucesorales
EN   CUANTO   A   LA  Están enunciados en la ley y solo  Son tantos cuantas obligaciones se 
NUMERACION ella   puede   crearlos.   Según   el  constituyan diariamente.
Articulo 665 CC los enuncia así: el 
dominio, la herencia, el usufructo, 
los   de   uso   y   habitación,   la 
servidumbre activa, la prenda y la 
hipoteca.   El   código   a   agregado 
otros mas que son: el derecho de 
retención,   el   arrendamiento   por 
escritura   publica,   el   de   superficie 
(derecho   de   crédito   o   personal 
para   el   código),   la   posesión, 

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anticresis y la fiducia.
EN CUANTO A LOS  Produce   efectos   erga   omnes,   es  Solo se hace valer por el respectivo 
EFECTOS decir que su efecto es absoluto. titular frente al obligado, o sea que 
Entre   la   persona   y   la   cosa   no  es relativo.
existe intermediario alguno.
EN   CUANTO   AL  El objeto, es una cosa determinada  Es   la   prestación   que   puede   ser 
OBJETO y presente indeterminada   individualmente   y 
futura.
EN CUANTO A LAS  Las acciones, otorgan al titular los  Solo se exige del personal obligado.
ACCIONES atributos   de   persecución   y 
preferencia.   El   atributo   de 
persecución   permite   al   interesado 
perseguir   la   cosa   en   manos   de 
quien   este,   y   el   de   preferencia 
excluye   frente   al   objeto   del 
derecho,   a   las   personas   que   la 
poseen, diferentes del titular.
EN   CUANTO   A   SU  Requiere   siempre   del   titulo   y  Solo requiere del titulo como norma 
ADQUISICION modo. general.
EN   CUANTO   A   SU  Tienen   acceso   al   registro  No se presenta, por su condición de 
PUBLICIDAD inmobiliario   cuando   recaen   sobre  relativos.
bienes   inmuebles   ya   que   por   su 
carácter   de   absoluto   deben   ser 
conocidos por todo el mundo.
EN   CUANTO   A   SU  Perpetuos o temporales Temporales
DURACION
EN   CUANTO   A   LA  Opera   la   prescripción   adquisitiva  Opera   la   prescripción   extintiva   o 
PRESCRIPCION con   excepción   de   la   hipoteca   y  liberatoria. 
prenda.
Excepcionalmente   puede 
presentarse   la   prescripción 
extintiva   como   ocurre   con   la 
servidumbre ya que el no uso del 
bien objeto o del gravamen puede 
generar su extinción.

CLASES DE DERECHOS REALES

• PRINCIPALES:  Tiene vida jurídica propia y no garantizan la existencia de otro derecho 
(propiedad,   usufructo,   uso,   habitación   y   herencia);  y   ACCESORIOS:  Necesitan   de   un 
derecho preexistente para poder subsistir (hipoteca, prenda, servidumbre).

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• Los   que   giran  alrededor   del   dominio   y   los   limitativos   del  dominio  o   de   goce:  los 
primeros como la copropiedad  y la herencia, los segundos los que contienen el uso y goce 
de la cosa en forma directa (usufructo, servidumbre) y los que solo otorgan al titular una  
utilización indirecta en caso de no pago de la obligación principal (prenda, hipoteca).

La ley civil enumera como derechos reales:
• Dominio.
• Herencia.
• Usufructo.
• Servidumbre.
• Hipoteca.
• Prenda.
• Uso.
• Habitación.

La jurisprudencia y la doctrina enumeran algunos más:
• Derechos de retención.
• Derecho de superficie.
• Arrendamiento de inmuebles por escritura pública.
• La anticresis.
• Derecho de cuota parte de los comuneros.
• Posesión.

ART. 660. Las cosas de comodidad u ornato que se clavan o fijan en las paredes de  
las   casas   y   pueden   removerse   fácilmente   sin   detrimento   de   las   mismas   paredes 
como estufas, espejos, cuadros, tapicerías, se reputan muebles. Si los cuadros o 
espejos están embutidos en las paredes de manera que formen un mismo cuerpo 
con ellas, se considerarán parte de ellas, aunque puedan separarse sin detrimento.

ART. 661. Las cosas que por ser accesorias a bienes raíces se reputan inmuebles, 
no   dejan   de   serlo   por   su   separación   momentánea;   por   ejemplo,   los   bulbos   o 
cebollas   que   se   arrancan   para   volverlos   a   plantar,   y   las   losas   o   piedras   que   se 
desencajan de su lugar para hacer alguna construcción o reparación y con ánimo de 
volverlas a él. Pero desde que se separan con el objeto de darles diferente destino, 
dejan de ser inmuebles.

ART. 662. Cuando por la ley o el hombre se usa de la expresión bienes muebles sin 
otra calificación, se comprenderá en ella todo lo que se entiende por cosas muebles 
según el artículo 655.
En   los  muebles   de   una   casa  no   se   comprenderá   el   dinero,   los   documentos   y 
papeles,   las   colecciones   científicas   o   artísticas,   los   libros   o   sus   estantes,   las 

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medallas, las armas, los instrumentos de artes y oficios, las joyas, la ropa de vestir y  
de cama, los carruajes o caballerías o sus arreos, los granos, caldos, mercancías, ni 
en general otras cosas que las que forman el ajuar de una casa.

COSAS FUNGIBLES O NO FUNGIBLES

COSAS FUNGIBLES: Las cosas que en el comercio jurídico suelen determinarse según su 
número, medida o peso y que por regla general son sustituibles. Si pueden sustituirse entre 
si por tener un igual valor, un mismo poder liberatorio y poseer identidades comunes, la cosa 
es fungible respecto de otra.
Ejemplo: El dinero, los granos, el vino, etc.

ART. 663. Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. A las primeras 
pertenecen aquéllas de que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin 
que se destruyan.
Las especies monetarias en cuanto perecen para el que las emplea como tales, son 
cosas fungibles. 

COSAS NO SON FUNGIBLES: Las cosas con unas características especiales que la hacen 
totalmente diferente de las demás.
Esta característica es objetiva cuando la misma naturaleza de la cosa las hace comparables 
o   liberables   entre   si,   por   tener   unas   mismas   cualidades   o   características   comunes.   Es 
subjetiva   cuando   el   hombre   mediante   un   juicio   de   valor,   equipara   varias   cosas   con 
características diferentes, que por razón de su uso o equivalencia económica desempeñan 
para él un mismo papel. Es legal cuando la establece el legislador.
Ejemplo.  Si la Sharp produce en serie un millón de calculadoras en 1993, referencia EL­
8020, dichas calculadoras son fungibles entre sí. Si de esa serie reserva la primera y la 
última con el fin de incorporarlas al mostrario de ventas de la compañía y las identifica como 
tales, dichas calculadoras son infungibles. El ejemplo clásico sobre la cosa infungible es la 
última   botella   de   vino   de   una   cosecha.   La   espada   del   Libertador,   un   cuadro   original   de 
Botero, el Córdova de Rionegro, son cosas infungibles.

COSAS CONSUMIBLES O NO CONSUMIBLES

COSAS CONSUMIBLES:  Es consumible cuando desaparece por el primer uso que hagan 
de ella.
Ejemplo: Los alimentos

COSAS NO CONSUMIBLES: No desaparecen por el primer uso que se hagan de ella.
Ejemplo: Carro, un paragua.
La posibilidad de consumo es jurídica cuando la cosa sale definitivamente del patrimonio 
(enajenación), es natural cuando desaparece físicamente (gaseosa).

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Importancia de esta clasificación:
El usufructo es un derecho real de goce, por el cual una persona  disfruta de un bien con la 
obligación de conservar su forma o sustancia y de reintegrarla a su dueño si el objeto no es 
fungible; o de devolver igual cantidad o calidad del mismo genero o pagar su valor si la cosa 
es fungible. Si este derecho se constituye sobre cosas no­consumibles es propio o normal. 
Es impropio o anormal si la cosa es consumible.
La compensación sólo opera sobre obligaciones en dinero, de cosas fungibles o de género.

El comodato o préstamo de uso, solo se presenta sobre cosas no­consumibles. 
Las cosas consumibles no son objeto de contrato de arrendamiento.
Las cosas consumibles son fungibles.

COSAS DE ESPECIE O CUERPO CIERTO Y COSA DE GÉNERO:

COSAS DE ESPECIE O CUERPO CIERTO: Cuando está determinada de tal manera que se 
hace totalmente independiente de las demás de su especie. Los inmuebles son siempre de 
cuerpo cierto.
Ejemplo: El automóvil Renault 18, placa BPL 391 modelo 91.

COSA   DE   GÉNERO:  Cuando   a   penas   se   determina   por   sus   características   comunes   o 


generales, sin que se distinga de las demás de su género.
Ejemplo: El caballo, la podadora, etc.

Importancia de la clasificación: En las obligaciones de especie, el objeto se determina al 
momento del nacimiento de la obligación y el deudor lo debe conservar hasta la entrega. En 
las   obligaciones   de   genero   el   objeto   se   determina   al   momento   de   su   cumplimiento   o 
ejecución y el deudor no está obligado a su conservación; el deudor debe cumplir con una 
especie     lo   menos   mediana   y   el   acreedor   no   puede   exigir   una   de   mejor   calidad   en   las  
obligaciones   de   genero.   Si   el   cuerpo   cierto   perece   por   caso   fortuito   o   fuerza   mayor   se 
eximen   del   cumplimiento   de   la   obligación.   La   perdida,   deterioro   o   mejora   de   la   especie 
pertenece   al   acreedor,   desde   el   perfeccionamiento   del   contrato;   en   materia   comercial   el 
deterioro o perdida corresponde al vendedor, salvo que el comprador se constituya en mora 
de recibirlo.

Las obligaciones de género para que sean válidas deben tener un objeto determinado, al 
menos   al   respecto   de   su   peso,   calidad,   cantidad   o   que   sea   determinable.   La   obligación 
dineraria nunca se extingue.

COSA DE  DIVISIBLES E INDIVISIBLE

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COSAS   DIVISIBLES:  Las   cosas   corporales   admiten   en   términos   generales   una   división 
material o física. Jurídicamente lo divisible puede ser material, intelectual y de pago.
• Material:   se   presenta   cuando   la   división   de   la   cosa   no   implica   que   sus   porciones   se 
reduzcan o fracciones con detrimento del todo. Si la porción fraccionada de merita o destruye 
el valor económico del todo la cosa es indivisible. 
• Intelectual:   admite   una   división   imaginaria,   aunque   en   forma   material   no   admita 
fraccionamiento. La divisibilidad de las cosas puede ser absoluta, cuando la cosa no admite 
ni siquiera división intelectual o de cuota (servidumbre) o relativa, cuando obra por voluntad 
de las partes.
• Indivisibilidad de pago: tiene como fin hacer indivisibles las obligaciones para una correcta  
funcionalidad de ciertos negocios jurídicos (hipoteca).
• Indivisibilidad   en   la   propiedad   horizontal:   existen   bienes   que   pertenecen   a   los 
copropietarios en común, que son necesarios para la existencia, seguridad y conservación 
del edificio, estos bienes son indivisibles, y el propietario de un apartamento adquiere una  
cuota ideal sobre esta clase de bienes. La cuota ideal no se determina físicamente.

COSAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS

COSAS PRINCIPALES: Que puede subsistir por si misma. 

COSAS ACCESORIAS: Necesita de una principal para poder existir. 
• El terreno es principal, la edificación es accesoria.
• La prenda, hipoteca y fianza son accesorias, el dominio es principal. 
• Si   tiene   como   fin   servir   al   uso,   cultivo     o   beneficio   de   una   heredad   será   accesoria 
(inmuebles por destinación).
• Si no se distingue cual es la principal o la accesoria, se mira su valor económico y entonces 
la de mayor valor es principal y la otra es la accesoria.
• Se puede mirar el volumen para definir si es accesoria o principal, la de mayor volumen 
será la principal.

Importancia de la clasificación:
Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. El dueño de lo principal lo es de lo accesorio. Si 
se extingue la obligación principal se extingue la accesoria.

COSAS PRESENTES Y COSAS FUTURAS

COSAS   PRESENTES:  Cuando   tiene   existencia   real   al   momento   de   la   celebración   del 


negocio jurídico. 
Ejemplo: El automóvil que vendió Andrés.

COSAS FUTURAS: Cuando no existe al momento de la constitución de la relación jurídica, 
pero se espera que exista.
Ejemplo: El ternero que esta por nacer.

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Importancia de la clasificación:
• En los derechos reales el objeto es determinado y presente. En los personales puede ser 
futuro.
• Si se celebra un contrato de cosa futura, el contrato es aleatorio y existe. En la venta de  
cosa esperada, si esta no llega a existir el contrato no vale, no nace.
• La donación a título universal no comprende los bienes futuros del causante.
• La venta de cosa que no existe pero se espera que exista, se entenderá hecha bajo la 
condición de existir, salo que se exprese que se compró la suerte.
• Si en la  venta de una cosa que se presume existe al momento de celebrarse un contrato  y 
realmente no existe, no produce efecto alguno. Si falta una parte considerable de la cosa al  
tiempo del perfeccionamiento del contrato, podrá el comprador arbitrariamente desistir de 
este, o darlo por subsistente, abonando el precio a justa tasación. El que vendió a sabiendas 
que no esta el todo o una parte considerable  de la cosa o que esta no existe, resarcirá los 
perjuicios al comprador de buena fe.

COSAS SINGULARES Y UNIVERSALES

COSA SINGULAR: Es la que esta reducida a la unidad, que puede ser simple o compleja. 
Es  singular   simple  cuando   tiene   una   compactación   física   y   económica   de   sus 
componentes,   que   no   permite   aislarlos   natural   o   artificialmente     una   cosa  singular  
compleja,   está   reducida   a   la   unidad   y   compuesta   por   un   conjunto   de   cosas   singulares 
simples.
En las cosas singulares complejas, las cosas no tienen un valor económico propio, mientras 
formen parte del todo.
Ejemplo: Una piedra, una regla.

COSA   UNIVERSAL:  Es   la   que   esta   integrada   por   un   conjunto   o   agrupación   de   cosas 


singulares que, aunque no tienen entre si una relación intima, se consideran como un todo 
por   su   destinación   común   y   pertenecer   a   una   persona   (biblioteca,   taller,   museo).   Esta 
universalidad es de hecho, las cosas que la integran tienen autonomía e individualidad y 
además un valor económico propio.

La universalidad de derecho se integra por una masa de bienes, derechos y obligaciones 
afectos a un fin determinado por la ley. Esta se denomina patrimonio autónomo o separado, 
que tiene un contenido finalista fijado por la ley, se diferencian del patrimonio general de una 
persona   por   que   en   este   hay   un   vinculo   con   su   titular   y   en   los   primeros   el   vinculo   se  
establece con un fin definido legalmente.

Las   cosas   universales   de   derecho   y   de   hecho   se   diferencian   en   que   las   primeros   son 
constituidas   e   impuestas   por   la   ley   y   las   componen   tanto   las   cosas   corporales   como 
incorporales; las de hecho son creadas por la persona individual o colectiva, afectadas a un  
fin determinado y solo se integran por cosas corporales.

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Importancia de la clasificación:
• La comunidad puede recaer sobre una cosa universal o singular.
• Sobre la cosa universal de hecho se puede constituir usufructo (ganado).
• Se   autoriza   la   enajenación   de   un   establecimiento   de   comercio,   sin   la   necesidad   de 
especificar los elementos que lo integran.
• Las naves son universales de hecho muebles.

COSAS PRIVADAS Y PÚBLICAS

COSAS PRIVADAS: Las que pertenecen a un propietario particular. 

COSAS PÚBLICAS: Las que radican en cabeza del Estado.

BIENES DE USO PÚBLICO

Están en cabeza de la Nación o de otros entes estatales y cuyo uso pertenece a todos los 
habitantes de su territorio, como las calles. 
Criterios:
a. Que pertenezca a una entidad de derecho público.
b. Que sean destinadas al uso común de los habitantes.

Características:
• Su uso  pertenece  a  todos  los habitantes. Se  tiene  sobre  ellos  un  uso  más frecuente  y 
directo. Surge del derecho de asociación. 
• No   son   transmisibles   por   sucesión   no   son   enajenables.   Por   medio   del   contrato   de 
concesión se permite a un particular el ejercicio o explotación de un bien de uso público.
• Son bienes que están en cabeza del Estado. Por el hecho de que un particular construya 
en un bien suyo un camino o carretera y permita el uso de éste por los demás, ese bien no 
pasa a ser de uso público. Debe estar respaldado por un título de dominio sobre el bien y a 
favor de la Nación. El Estado ejerce la propiedad con base en el dominio eminente.
• Son imprescriptibles. No admiten posesión. No procede contra ellos juicio de pertenencia.
• Inalienables: no se pueden  vender, permutar, hipotecar ni dar su  usufructo, ni constituir 
servidumbres   pasivas   a   favor   de   particulares.   Cuando   el   bien   ya   no   preste   un   servicio 
público, el  Estado puede des­afectarlo  y enajenarlo  como  un  bien  fiscal. Están  fuera del 
comercio, no puede adelantarse contra ellos acción reivindicatoria. Se puede adelantar la 
acción restitutoria que es un acto administrativo. Tampoco son objeto de expropiación.
• Inembargables.   Su   no   comercialización   y   la   perturbación   que   puede   ocasionar   en   un 
servicio público, impiden su embargo y secuestro.

Clasificación:
a. Marítimo. Mar territorial, comprendido internacionalmente por una legua marina, medida 
desde la línea de más baja marea; mar jurisdiccional o adyacente, se encuentra más allá del 

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mar territorial y tiene establecida una zona de 200 millas contadas a partir de la terminación 
del mar territorial; alta mar, zona común a todos los hombres, no es susceptible de dominio, 
y regulado por normas de derecho internacional público.

b. Terrestres. Calles, plazas, puentes.

c. Fluvial y lacustre. Ríos y aguas que corren por el territorio nacional en causes naturales o 
no, con excepción a las privadas. Comprende el cauce natural de las corrientes; lechos de 
los depósitos   naturales de agua; playa marítima, fluvial y lacustre; una faja paralela a la 
línea de mareas máximas o a la del cause permanente de los ríos y lagos hasta de 30mts de 
ancha;   áreas   ocupadas   por   nevados   y   glaséales;   extractos   a   depósitos   de   aguas 
subterránea.   Terreno   lacustre   es   el   compuesto   por   aquellas   aguas   que   se   encuentran 
rodeadas de tierra por todas sus partes.
    
d. Humedales.   Son   de   uso   público,   siempre   que   no   nazcan   y   mueran   en   una   misma 
heredad. Son las extensiones de marismos, pantanos y tuberías, o superficies cubiertas de 
agua,   sean   estas   naturales   o   artificiales,   permanentes   o   temporales,   estancadas   o 
corrientes, dulces o saladas.

e. Aéreo.   Espacio   que   llega   hasta   el   punto   de   finalización   del   campo   de   gravitación 
terrestre;   existe   la   servidumbre   de   aéreo   navegación;   permite   a   entidades   públicas 
constructoras de centrales generadoras de energía para pasar las vías de conexión por vía 
aérea.
f. Patrimonio arqueológico y bienes culturales.  

ART.   674.   Se   llaman  bienes   de   la   unión  aquellos   cuyo   dominio   pertenece   a   la 
República.
Si  además   su  uso   pertenece   a   todos   los   habitantes   de   un   territorio,   como   el  de  
calles, plazas, puentes y caminos, se llaman  bienes de la unión de uso público o 
bienes públicos del territorio.
Los bienes de la unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se 
llaman bienes de la unión o bienes fiscales.

ART. 63 C.N.  Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de 
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás 
bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

D. 2324/84. ART. 166.  Bienes de uso público.  Las playas, los terrenos de baja mar y las 


aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los 
particulares, quienes sólo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y 
goce de acuerdo a la ley y a las disposiciones del presente decreto. En consecuencia, tales 
permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo.

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L. 397/97. ART. 10.  Inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad.  Los bienes 
de interés cultural de propiedad de entidades públicas, son inembargables, imprescriptibles e 
inalienables.
PAR. 1º—El Ministerio de Cultura autorizará, en casos excepcionales, la enajenación o el 
préstamo de bienes de interés cultural del ámbito nacional entre entidades públicas. Las 
alcaldías, gobernaciones y autoridades de los territorios indígenas y de las comunidades 
negras de que trata la Ley 70 de 1993, serán las encargadas de dar aplicación a lo previsto 
en este parágrafo respecto de los bienes de interés cultural declarados por ellas.
Las   autoridades   señaladas   en   este   parágrafo   podrán   autorizar   a   las   entidades   públicas 
propietarias de bienes de interés cultural para darlos en comodato a entidades privadas sin 
ánimo de lucro de reconocida idoneidad, hasta por el término de cinco (5) años prorrogables 
con sujeción a lo previsto en el artículo 355 de la Constitución Política, celebrar convenios 
interadministrativos y de asociación en la forma prevista en los artículos 95 y 96 de la Ley 
489   de   1998   o   en   las   normas   que   los   modifiquen   o   sustituyan,   y   en   general,   celebrar 
cualquier tipo de contrato, incluido el de concesión, que implique la entrega de dichos bienes 
a particulares, siempre que cualquiera de las modalidades que se utilice se dirija a proveer y 
garantizar   lo   necesario   para   la   protección,   recuperación,   conservación,   sostenibilidad   y 
divulgación   de   los   mismos,   sin   afectar   su   inalienabilidad,   imprescriptibilidad   e 
inembargabilidad.

JURISPRUDENCIA.  Los   bienes   de   uso   público   pueden   pertenecer   a   las   entidades  


territoriales distintas de la Nación. "No está en lo cierto el tribunal al afirmar que todos los  
bienes de uso público pertenecen a la Nación. Al referirse el código al Estado incluye en la  
acepción   a   cualquiera   de   las   entidades   que   lo   forman:   la   Nación,   el   departamento   y   el  
municipio. Hay bienes de uso público nacionales, departamentales y municipales.
Para   el   desarrollo   urbanístico   es   frecuente   que   las   entidades   respectivas   adquieran  
superficies territoriales que en forma de zonas parciales para las calles o de área total para  
éstas o para las plazas públicas, obtiene el municipio de conformidad con los reglamentos  
que rigen la materia; por compra directa, por expropiación, por compensación, cuando se  
aplican ciertas normas del estatuto de valorización de la propiedad particular en razón de las  
obras que realiza la entidad municipal. Es el municipio y no el departamento, ni la Nación, el  
que   en   tales   casos   actúa   para   comprar   terrenos,   expropiarlos   o   adquirirlos   por   cesión  
compensatoria que los propietarios particulares le hacen a la entidad pública local. No es por  
tanto discutible que por uno cualquiera de estos medios el municipio entre a ser propietario  
de la zona en cuestión.
La propiedad de la Nación, los departamentos y los municipios sobre bienes de uso público  
aparece admitida y consagrada en el Código Contencioso Administrativo". (CSJ, Cas. Civil,  
Sent. jun. 19/68).

JURISPRUDENCIA. Los bienes de uso público no admiten reivindicación. "La posesión  
común tal como la define y reglamenta nuestra legislación y que es proyección fáctica del  
clásico   derecho   de   propiedad,   no   corresponde   a   la   situación   en   la   que   se   encuentra   el  

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Estado frente a los bienes de uso público, como también lo es la afirmación de que, una vez  
adscritos a la destinación especial, ya no pueden ser objeto de acción reivindicatoria por  
parte de los propietarios desposeídos, ni contra el Estado, ni contra los municipios en que se  
encuentren ubicados. La reivindicación in corporeo se hace imposible, se hace jurídicamente  
imposible desde que los bienes se encuentren fuera del comercio jurídico". (CSJ, Cas. Civil,  
Sent. jun. 19/68).

JURISPRUDENCIA. Los particulares no pueden contrariar la afectación de los bienes  
de uso público. "Regresando al punto central de los bienes de uso público, ciertamente la  
jurisprudencia   de   la   Corte   con   apoyo   en   las   nuevas   tendencias   del   derecho   público   ha  
sostenido que los bienes de uso público lo son por naturaleza o por destinación jurídica y  
que continúan con esa calidad especial mientras sigan vinculados a la finalidad pública y en  
los términos en que ésta así lo exija. Por consiguiente, el Estado, desde que adquiere un  
bien para satisfacer una necesidad pública o de uso público, tal bien queda adscrito como de  
uso público. Y, como tal, los terceros o particulares no pueden interferir ni contrariar esa  
destinación". (CSJ, Cas. Civil, Sent. jul. 28/87).

JURISPRUDENCIA­TUTELA.  El   dominio   sobre   los   bienes   de   uso   público,   es   un  


dominio especial. "La Nación es titular de los bienes de uso público por ministerio de la ley  
y   mandato   de   la   Constitución.   Ese   derecho   real   institucional   no   se   ubica   dentro   de   la  
propiedad privada respaldada en el artículo 58 de la Constitución, sino que es otra forma de  
propiedad, un dominio público fundamentado en el artículo 63 de la Carta, el cual establece  
que "los bienes de uso público... son inalienables, imprescriptibles e inembargables".
Esto muestra entonces que la teoría de la comercialidad de los bienes se rompe cuando se  
trata de bienes de uso público. No es válido entonces exigir matrícula inmobiliaria de tales  
bienes para determinar si son de uso público, puesto que tales bienes, por sus especiales  
características, están sometidos a un régimen jurídico especial, el cual tiene rango directo  
constitucional. Por ello, durante la vigencia de la anterior Constitución, la Corte Suprema de  
Justicia   había   dicho   que   "el   dominio   del   Estado  sobre   los  bienes  de   uso   público,  es  un  
dominio   sui   generis".   Y   la   Corte   Constitucional   también   ha   diferenciado   con   nitidez,   en  
anteriores decisiones, el dominio público y la propiedad privada. Así, según la Corte, los  
bienes de dominio público se distinguen "por su afectación al dominio público, por motivos  
de interés general (C.N., art. 1°), relacionadas con la riqueza cultural nacional, el uso público  
y el espacio público". En particular, sobre los bienes de uso público, la Corte señaló en esa  
misma   sentencia   que   éstos son   inalienables,  imprescriptibles e   inembargables,  y  precisó  
tales características en los siguientes términos:
a)  inalienables: significa que no se puede negociar, esto es, vender, donar, permutar, etc.
b)   Inembargables: esta característica se desprende de la anterior, pues los bienes de las  
entidades administrativas no pueden ser objeto de gravámenes hipotecarios, embargos o  
apremios.
c)  Imprescriptibles: la defensa de la integridad del dominio público frente a usurpaciones de  
los   particulares,   que,   aplicándoles   el   régimen   común,   terminarían   por   imponerse   por   el  

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transcurso del tiempo, se ha intentado encontrar, en todas las épocas, con la formulación del  
dogma de la imprescriptibilidad de tales bienes. Es contrario a la lógica qué bienes que están  
destinados al uso público de los habitantes puedan ser asiento al de derechos privados, es  
decir,   que   al   lado   del   uso   público   pueda   prosperar   la   propiedad   particular   de   alguno   o  
algunos de los asociados.
En   ese   orden   de   ideas,   al   Estado   corresponde   el   derecho   y   el   deber   de   velar   por   la  
integridad de esos bienes de uso público. Si, además, esos bienes se ligan con la recreación  
(C.N., art. 52) con la función ecológica de la propiedad (C.N., art. 58), con la conservación  
de las áreas de especial importancia ecológica (C.N., art. 79) con la prevención del deterioro  
ambiental, protección de ecosistemas y garantía del desarrollo sostenible (C.N., art. 80), ello  
implica adicionalmente el deber del Estado de velar por la protección de la integridad del  
espacio   público   y   por   su   destinación   al   uso   público,   el   cual   prevalece   sobre   el   interés  
particular   (art.   82   ibídem)".   (C.   Const.,   Sent.   T­572,   dic.   9/94.   M.P.   Alejandro   Martínez  
Caballero).

JURISPRUDENCIA.  No   sólo   los   bienes   de   uso   público   son   imprescriptibles   sino  


también los fiscales.  "(...).  En cuanto a los primeros, los de uso público, débese precisar 
aquí que se caracterizan, como su nombre lo anuncia, porque, como acontece con algunos 
de   propiedad   privada,   están   destinados   al   uso   común;   porque   son   inalienables   e 
imprescriptibles   y,   finalmente,   porque   pertenecen,   salvo   los   privados   afectados   al   uso 
público, a entidades de derecho público, exigencia esta última entendida en el sentido de 
que se encuentran sometidos a una singular, pero innegable, potestad estatal que excluye la 
propiedad privada sobre ellos, ya sea porque, como piensan algunos, tal poder configura un  
“dominio eminente”, traducido en meras facultades de policía administrativa que apenas le 
conceden a su titular las facultades de guarda y vigilancia, sin estructurar, en todo caso, un 
derecho   de   propiedad   en   sentido   estricto,   o   ya,   como   piensan   otros,   como   un   genuino 
derecho público de propiedad cuyo ejercicio puede diferir en varios aspectos del modo como 
los particulares despliegan su poder sobre los bienes, pero sin ser sustancialmente distintos.
Por   el   contrario,   en   relación   con   los   bienes   fiscales,   los   entes   de   derecho   público   se 
comportan, en un todo, como lo haría un particular, razón por la cual confluyen en ellos los 
atributos de la propiedad que permite gravarlos, enajenarlos, arrendarlos, etc. Ahora bien, 
dentro   de   las características propias de  su  especie,  se   destacaba   aquella   que   los hacía 
susceptibles de ser adquiridos por usucapión, peculiaridad que se infería por exclusión, de lo 
dispuesto por el artículo 2519 del Código Civil, que de manera contundente determina que 
los bienes de uso público de la Nación no pueden adquirirse por prescripción. Sin embargo, 
con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1971 (D. 1400/70), cuyo 
artículo   413   consagró   que   “no   procede   la   pertenencia...   ni   respecto   de   bienes 
imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público”, desapareció una de 
las particularidades que permitía, junto con las ya apuntadas, diferenciar los bienes fiscales 
de los de uso público, habida cuenta que frente a unos y otros se torna improcedente la 
acción de pertenencia. Pero, hay que decirlo también, no por ello puede concluirse que en la 
actualidad se unificaron tales conceptos, o que la clasificación hubiese dejado de existir, o 
que los bienes fiscales pasaron a ser de uso público. Aconteció, simplemente, que lo que 

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otrora fue uno de los criterios de diferenciación hoy dejó de serlo, sin que por tal razón la 
disimilitud   se   haya   esfumado".   (CSJ,   Cas.   Civil,   Sent.   jul.   29/99,   Exp.   5074.   M.P.   Jorge 
Antonio Castillo Rugeles).

JURISPRUDENCIA.  Los   bienes   que   pueden   ser   dados   en   arrendamiento   por   la 
administración pública son los fiscales. "Sobre el particular, esta corporación considera 
que no les asiste razón a la parte actora y a la coadyuvante de la demanda, pues ni del texto  
de la norma reglamentada, ni del de la norma reglamentaria, se desprende que respecto de  
los bienes que pueden ser dados en arrendamiento o administración para ser destinados a  
la práctica de la recreación masiva o el deporte incluyan los bienes de uso público, ya que de  
acuerdo   con   las   mismas,   los   bienes   que   para   tales   efectos   se   pueden   destinar   son   los  
bienes fiscales.
En consecuencia, al consagrar el decreto demandado que para los fines del artículo 174 del 
Decreto 1421 de 1993 se pueden entregar en arrendamiento o administración bienes de su 
propiedad, refiriéndose al Distrito y a sus entidades descentralizadas, no desborda el marco 
de   la   norma   que   reglamenta,   pues  los   bienes   de   su   propiedad   son,   precisamente,   los  
fiscales". (C.E., Sent. feb. 16/2001, Exp. 16.596. M.P. Alier E. Hernández Enríquez).

ART.   678  BIEN   DE   USO   PÚBLICO.  El   uso   y   goce   que   para   el   tránsito,   riego, 
navegación y cualesquiera otros objetos lícitos, corresponden a los particulares en 
las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en ríos y lagos, y generalmente en 
todos los bienes de la Unión de uso público, estarán sujetos a las disposiciones de 
este código y a las demás que sobre la materia contengan las leyes.

ART. 82 C.N. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público 
y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Las   entidades   públicas   participarán   en   la   plusvalía   que   genere   su   acción   urbanística   y 
regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.

JURISPRUDENCIA.  Compete   sólo   a   las   autoridades   municipales   determinar   la  


apertura,   cierre   y   uso   de   las   vías   públicas.  "El   cierre   de   una   vía   pública,   con  
independencia de su origen, tiene como efecto práctico el imposible tránsito de peatones y  
vehículos por el área demarcada o limitada mediante obstáculos, tapias, alambrados u otras  
formas de obstrucción.
El cierre puede provenir de orden emanada de autoridad pública o de la decisión unilateral  
de una o varias personas particulares que, de hecho, establecen barricadas para impedir el  
paso. En la primera hipótesis habrá que determinar, como se hace en el presente fallo, la  
competencia de esa autoridad para adoptar la determinación, de lo cual resultará la validez o  
invalidez de ésta y el alcance de la restricción impuesta, que en todo caso no puede ir más  
allá   de   lo   previsto   en   la   Constitución   y   la   ley,   mientras   que   en   el   segundo   evento   es  
ostensible, como ya esta Sala lo ha manifestado, una apropiación contra derecho del espacio  

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público y, por ende, un abuso por parte de quien pone en práctica el mecanismo de cierre.  
(Cfr. C. Const., S. Tercera de Revisión, Sent., T­508,  ago. 28/92. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).
Tanto la actuación de autoridad no competente como la del particular que se adueña del  
espacio público lesionan dos derechos consagrados en la Constitución: el individual de libre  
locomoción y el colectivo, que corresponde a toda la comunidad, relativo al uso del espacio  
público.
La   libertad   de   locomoción,   a   la   cual   alude   el   artículo   24   de   la   Carta,   implica   que   toda  
persona, salvo las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por  
el territorio.

Según se infiere de la norma y de las disposiciones consagradas en convenios y pactos  
internacionales como la  Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el Pacto  
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (L. 74/68),  únicamente la ley puede introducir  
restricciones,   generalmente   vinculadas   con   razones   de   seguridad,   orden   público,   salud  
pública o aplicación de decisiones judiciales, todas las cuales se encuadran dentro de los  
criterios a cuyo amparo el derecho mencionado no es absoluto y está supeditado al interés  
general reconocido por el legislador.
En cuanto al espacio público, es claro que las vías públicas forman parte esencial del mismo  
pues están concebidas para cumplir un fin de interés público y han sido reservadas para el  
libre tránsito de los habitantes, de lo cual se desprende que su disponibillidad no puede  
quedar   librada   a   la   voluntad   de   los   particulares   ni   a   la   decisión   de   organismos  
administrativos a los cuales no se confía por la Constitución la responsabilidad atinente a la  
normación, planificación y regulación de su uso.
De   conformidad   con   lo   expuesto,   no   queda   el   arbitrio   de   cada   institución   estatal,   o   del 
funcionario que la dirige o administra disponer el cierre de sus vías adyacentes o de las que 
le dan acceso a sus edificios o instalaciones, puesto que compete a las autoridades locales  
resolver lo pertinente, siendo factible, eso sí, que éstas confieran autorizaciones especiales 
con base en las consideraciones ya expresadas". (C. Const.,  Sent. T­518, sep. 16/92. M.P. 
José Gregorio Hernández  Galindo).

JURISPRUDENCIA.  Acción   de   cumplimiento   especial   para   la   defensa   del   espacio 


público. "(...). Como lo ha sostenido varias veces la Sala, ni la acción de cumplimiento de la 
Ley   393,   ni   la   de   tutela   son   mecanismos   apropiados   para   obtener   la   recuperación   del 
espacio   público.   La   Ley   9ª   de   1989   y   la   Ley   388   consagran   mecanismos   judiciales 
especiales  y  expeditos  para   obtener  la   intervención   del   juez  en   defensa   del   conjunto   de 
bienes   catalogados   como   espacio   público.   En   concreto,   el   artículo   116   de   la   Ley   388 
consagra la acción de cumplimiento especial para la defensa del espacio público contra la 
autoridad administrativa que no esté cumpliendo con los mandatos establecidos en pro de 
aquél. Por esta razón, hizo bien el a quo al no tramitar la acción impuesta por la actora". 
(C.E., Sent. mayo 28/98, Exp. AC 259. M.P. Germán Rodríguez Villamizar).

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ART.   679.   Nadie   podrá   construir,   sino   por   permiso   especial   de   autoridad 
competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales, 
y demás lugares de propiedad de la Unión.

ART.   680.   Las   columnas,   pilastras,   gradas,   umbrales   y   cualesquiera   otras 


construcciones   que   sirvan  para   la   comodidad   u  ornato  de   los   edificios,  o  hagan 
parte   de   ellos,   no   podrán   ocupar   ningún   espacio,   por   pequeño   que   sea,   de   la 
superficie de las calles, plazas, puentes, caminos y demás lugares de propiedad de 
la Unión.
Los   edificios   en   que   se   ha   tolerado   la   práctica   contraria,   estarán   sujetos   a   la 
disposición de este artículo, si se reconstruyeren.

ART.   338   CRPM.   Ninguna   autoridad   podrá   conceder   permiso   para   encerrar   dentro   de 
cercados u ocupar con cultivos o habitaciones porción alguna de las vías públicas.

ART. 681. En los edificios que se construyan a los costados de calles o plazas, no  
podrá haber, hasta la altura de tres metros, ventanas, balcones, miradores u otras 
obras que salgan más de medio decímetro fuera del plano vertical del lindero; ni 
podrá   haberlos   más   arriba   que   salgan   del   dicho   plano   vertical   sino   hasta   la 
distancia horizontal de tres decímetros.
Las disposiciones de este artículo se aplicarán a las reconstrucciones de dichos 
edificios.

ART.   682.   Sobre   las   obras   que   con   permiso   de   la   autoridad   competente   se 
construyan en sitios de propiedad de la unión, no tienen los particulares que han 
obtenido este permiso, sino el uso y goce de ellas, y no la propiedad del suelo.
Abandonadas las obras o terminado el tiempo por el cual se concedió el permiso, se 
restituyen ellas y el suelo, por el ministerio de la ley, al uso y goce privativo de la  
Unión,   o   al   uso   y   goce   general   de   los   habitantes,   según   prescriba   la   autoridad 
soberana. Pero no se entiende lo dicho si la propiedad del suelo ha sido concedida  
expresamente por la Unión.

ART. 683. No se podrán sacar canales de los ríos para ningún objeto industrial o 
doméstico, sino con arreglo a las leyes respectivas.

D.   1541/78.   ART.   8.  No   se   pueden   derivar   aguas   de   fuentes   o   depósitos   de   aguas   de 
dominio   público,   ni   usarlas   para   ningún   objeto,   sino   con   arreglo   a   las   disposiciones   del 
Decreto­Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.

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ART.   684.   No   obstante   lo   prevenido   en   este   capítulo   y   en   el   de  la   accesión, 
relativamente al dominio de la Unión sobre los ríos, lagos e islas, subsistirán en 
ellos   los   derechos   adquiridos   por   particulares,   de   acuerdo   con   la   legislación 
anterior a este código.

BIENES FISCALES

Son del Estado y su uso se hace a través de las entidades territoriales, con tratamiento 
similar a los bienes privados. Su uso no pertenece a todos. 

Características:
• Son enajenables, previo avalúo y subasta pública; se pueden hipotecar.
• Imprescriptibles,   no   son   objeto  de   declaración   de   pertenencia.  Estos  bienes  tienen   una 
destinación final de prestación de un servicio a los habitantes del país, y no es lógico que un 
particular haga primar su interés individual de posesión y consiguiente prescripción sobre el 
interés de la comunidad.
• Embargables,   garantizan   la   prende   general   de   sus   acreedores.   Las   entidades   publicas 
contra las cuales se haya producido una sentencia de condena solo pueden ser ejecutadas y  
embargadas,   una   vez   cumplidos   los   plazos   establecidos   (16   y   18   meses).   Pueden   ser 
embargadas si que medie sentencia de condena, con excepción de las rentas y recursos 
incorporados en el presupuesto general de la nación.
• Se rigen como norma general por la legislación común.

Son bienes fiscales los impuestos, los bienes que recibe el Estado en calidad de heredero, 
edificios   de   oficinas   publicas,   hidrocarburos,   minas   de   oro,  plata,   platino,  plomo,   carbón, 
mercurio, hierro, cobre, estaño, zinc, multas, cuarteles, escuelas.
BIENES BALDÍOS

Es un bien raíz ubicado en los sectores rurales, que está única y exclusivamente en cabeza 
de   la   Nación,   con   el   fin   de   adjudicarlo   a   personas   naturales,   empresas   comunitarias   y 
cooperativas   campesinas,   de   acuerdo   a   los   parámetros   y   condiciones   fijados   para   cada 
región. Se pueden adjudicar a entidades de derecho público con el fin de construir obras 
dirigidas a la instalación o dotación de un servicio público u otras actividades de utilidad 
pública. Pueden adjudicarse también a las fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro 
destinadas a la prestación de un servicio público.

Para adjudicarse debe demostrarse una ocupación y explotación económica no inferior a 5 
años, sin que por ello se puede adquirir por prescripción. No se pueden adjudicar a personas 
naturales o jurídicas que sean propietarias, poseedoras a cualquier título de otros predios 
rurales.
Los   bienes   baldíos   no   han   tenido   dueño   particular   anterior.   En   los   bienes   baldíos   por 
reversión puede afirmarse que el adjudicatario tuvo un dominio particular anterior, el cual se  
resolvió por causas definidas en la ley.

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Se adquieren por el modo originario de la ocupación, pero de ello se discrepa un poco y se  
preceptúa que solo se pueden adquirir mediante título traslaticio de dominio otorgado por el 
Estado; sin el otorgamiento el ocupante tiene una simple expectativa.

COSAS COMERCIALES E INCOMERCIABLES

COMERCIALES: Las que pueden ser objeto de transacciones o negocios jurídicos. 

INCOMERCIABLES: Son de esta clase los bienes de uso público. Existe objeto ilícito en la 
enajenación de cosas incomerciables y en las embargadas judicialmente.

BIENES VACANTES Y MOSTRENCOS

BIENES VACANTES: Los bienes inmuebles que se encuentran dentro del territorio a cargo 
de la Nación sin dueño aparente o conocido. 

BIENES MOSTRENCOS: Son lo muebles que se hallan en la misma situación.

Bienes vacantes son los inmuebles sobre los cuales se ejerció propiedad privada, pero que 
aparecen en el momento sin dueño aparente o conocido (fondo nacional agrario). Bienes 
mostrencos   son   bienes   muebles   que   han   tenido   dueño   particular   pero   que   han   sido 
abandonados material y jurídicamente y no se sabe quien es su dueño aparente (instituto 
colombiano   de   bienestar   familiar).quien   conozca   la   existencia   de   estos   bienes   debe 
denunciarlo   al   ICBF   o   al   Fondo   Nacional   Agrario,   quienes   darán   al   denunciante   una 
participación después de la adjudicación.

DIFERENCIAS ENTRE BIENES VACANTES Y BALDÍOS

BIENES VACANTES  BIENES BALDÍOS
Tuvieron   un   dueño   particular   pero   al  Tiene como dueño a la Nación y no han 
momento no tienen dueño conocido.  salido de su dominio con excepción a los 
reversibles.
Pertenecen al fondo nacional agrario. Se   adjudican   a   los   particulares   que   los 
exploten conforme a la ley.
Se adquieren por sentencia judicial. Se   adquieren   por   resolución   de 
adjudicación expedida por el INCORA.

BIENES OCULTOS

Son bienes de propiedad de la Nación que aparecen abandonados materialmente o que su 
titulación es tan confusa que se hace imposible adelantar un proceso para aclarar su estado 
actual.   

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EL PATRIMONIO

Universalidad   jurídica   formada   por   bienes   activos   o   pasivos   en   cabeza   de   una   persona 
jurídica individual y colectiva. Tiene un contenido económico o pecuniario y hacen parte de él 
los   derechos   personales   y   reales,   también   los   derechos   sobre   objetos   inmateriales 
(propiedad intelectual), y aún la posesión como derecho real provisional.

Naturaleza jurídica:
• Teoría clásica: el patrimonio es un atributo de la personalidad, y solo la voluntad humana es 
suficiente para reunir en un todo los derechos de que es titular una persona. El patrimonio es 
una universalidad de derechos de contenido económico en cabeza de una persona. Sola la 
persona lo tiene; por el hecho de existir la persona tiene patrimonio; no se puede tener más 
de un patrimonio; es inseparable de la persona.
• Teoría moderna: la noción de universalidad de derechos se fundamenta no en la voluntad, 
sino, en la afectación de derechos a un fin determinado. El patrimonio es la afectación social 
protegida por el derecho, de una cierta cantidad de riqueza a un fin determinado. Pude existir  
un patrimonio sin persona, se puede tener más de un patrimonio. Es divisible y separable de 
la persona.

Importancia de la noción de patrimonio:
• Es   la   prenda   general   de   los   acreedores.   El   deudor   garantiza   el   pago   con   todo   su 
patrimonio, tanto presente como futuro.
• Hacen parte de él los derechos reales y personales, los subjetivos inmateriales (good will) y 
la propiedad intelectual; las universalidades jurídicas como la herencia.
DERECHO DE RETENCION

Facultad jurídica en cabeza del tenedor de una cosa, de retenerla hasta tanto el dueño de 
ella le satisfaga o le asegure el cumplimiento de una obligación.
Elementos:
•  Existencia de dos personas recíprocamente deudoras y acreedoras.
•  Existencia de un retenedor de un objeto, que lo tiene con la obligación de restituirlo.
• El retenedor debe estar autorizado por la ley para retener.
El derecho de retención se aplica a los casos señalados por la ley.

Características:
• Es un derecho real, tiene los atributos de persecución y preferencia.
• Es un derecho accesorio de garantía.
• Es indivisible, se debe pagar todo el crédito.
• Es registrable, se puede inscribir cuando se ejerce sobre bienes inmuebles.
• Es un derecho real restrictivo, que solo puede ejercerse en los casos señalados por la ley. 
Debe existir una relación directa entre el crédito que garantiza y el objeto retenido. 

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DERECHO DE SUPERFICIE

Derecho   de   propiedad   que   tiene   una   persona   sobre   las   construcciones   o   plantaciones 
realizadas   por   ella   en   suelo   ajeno.   Es   un   derecho   real   enajenable   y   transmisible   por 
sucesión,   que   confiere   a   su   titular   durante   un   plazo   determinado,   la   facultad   de   tener   y 
mantener en terreno ajeno sobre o bajo la superficie del suelo, una edificación en propiedad 
separada.
Quien   realiza   la   construcción   se   llama   superficiario;   el   propietario   del   terreno   se   llama 
concedente.

Se extingue por el vencimiento del plazo pactado, caso en el cual la edificación accede al 
propietario del suelo, mediante el reconocimiento de una indemnización se así se pacta.

HIPOTECA

El deudor conserva en sus manos el bien hipotecado y el acreedor en su favor tiene una 
acción real para poderlo perseguir en manos de quien este, en caso de no ser satisfecha la  
obligación. Permite al acreedor gozar de los atributos de persecución y preferencia.

ANTICRESIS

Se puede pagar una deuda con los frutos de una cosa. No da al acreedor por si solo ningún 
derecho real sobre la cosa entregada. Se asimila al usufructo.

DERECHO DE TANTEO O DE RESCATE Y DE RETRACTO

El pacto de preferencia, es aquel por el cual alguna de las partes se obliga a preferir a para  
la conclusión de un contrato posterior sobre determinadas cosas, por un precio fijo o por el 
que  ofrezca   un  tercero  en  determinadas condiciones o  en  las mismas  que   dicho  tercero 
proponga, será obligatorio. No se puede estipular sino por el término de un año.
Se admite el pacto de retracto en la compraventa, si se pacta que presentándose dentro de 
cierto   tiempo   (un   año)   una   persona   que   mejore   la   compra   se   resolverá   e   contrato;   se 
cumplirá con lo pactado a menos que el comprador se allane a mejorar los términos de la 
compra.

HERENCIA

Es   una   continuación   del   dominio   y   derechos   reales   del   muerto   que   se   transmite   a   sus 
herederos.   Es   un   patrimonio,   una   universalidad,   es   la   propiedad   en   complexo   ideal, 
conteniendo no solo los derechos reales sino también los personales activa y pasivamente y 
de esta manera se resuelve en continuidad  pura, que puede ser negativa o igual a cero.

DERECHOS REALES DE PLENO DERECHO

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Son derechos originados en la ley, el proceso adquisitivo crea el derecho real. El titular se 
limita a recibir el derecho directamente de la ley, muchas veces sin conocer de ello.
Los derechos reales sobre muebles se publican a través de la posesión, quien posee el bien 
es   generalmente   su   propietario.   En   los   bienes   inmuebles   la   publicidad   no   se   da   por   la 
posesión   material   que   en   sí   misma   es   pública,   sino   por   una   inscripción   formal   en   la 
correspondiente   matricula   inmobiliaria,   inscripción   que   además   de   publicar   constituye   el 
verdadero derecho real.

LA POSESIÓN

Tenencia de una cosa determinada con el ánimo de señor y dueño, o sea, que el dueño o el 
que se da por tal, tenga la cosa por si mismo o por otra persona que la tenga en su lugar y a  
nombre de él.

Son poseedores todas las personas que según los usos sociales explotan económicamente 
las cosas en provecho propio a semejanza de los propietarios.

La   posesión   es   un   hecho   aunque   por   sus   consecuencias   jurídicas   participe   de   ser   un 
derecho. Es protegida, los interdictos posesorios la amparan y evitan que el verdadero dueño 
de la cosa haga justicia por su propia mano. La posesión no se transfiere ni se transmite; el 
poseedor inicia una posesión propia no adquirida de su antecesor aunque voluntariamente 
puede agregarla. No puede deducirse que la posesión sea un derecho por el hecho de que 
su titular tenga protección procesal.

Objeto:
Solo   puede   recaer   sobre   cosas   susceptibles   de   apropiación,   tanto   corporales   como 
incorporales. La posesión de las cosas incorporales es susceptible de las mismas calidades 
y vicios que la posesión de una cosa corporal.

Animus domini y animus tenendi:
El primero, consiste en la conducta del poseedor de considerarse dueño  y amo del bien que 
ostenta.  El   segundo   implica   una   conducta   distinta   y   es  la   del   tenedor  de   un   objeto   que  
reconoce la existencia de un dueño distinto de él.

Propiedad,  posesión y tenencia:
La posesión requiere de la presencia de dos elementos el hábeas y el animus. La tenencia 
requiere del hábeas. Es mero tenedor quien tienen una cosa reconociendo domino ajeno. 
Para   que   exista   la   mera   tenencia   solo   se   exige   la   detentación   material,  mientras   que   la 
posesión exige no solo la tenencia sino el animo de tenerla obrando como señor y dueño.

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Un tenedor puede convertirse en poseedor siempre que se rebele expresa y públicamente 
contra   el   derecho   del   propietario,   desconociendo   su   calidad   de   señor  y   empezando   una 
nueva etapa de señorío ejercido no solo a nombre propio sino con actos nítidos de rechazo y 
desconocimiento de aquel a cuyo nombre con antelación ejercía la tenencia.
En un mismo sujeto pueden reunirse las calidades de poseedor y mero tenedor como ocurre 
en el usufructo.

La   acción   reivindicatoria   protege   el   dominio,   la   posesión   se   protege   por   los   interdictos 


posesorios. En el dominio hay una relación jurídica, en la posesión la relación es de hecho. 
El dominio se adquiere por un modo, en cambio una cosa se puede poseer a varios títulos.

Elementos de la posesión:
• Corpus:   poder   físico   o   material   que   tiene   una   persona   sobre   una   cosa,   son   los   actos 
materiales de tenencia, uso y goce sobre la cosa. Este poder de hecho significa un señorío 
efectivo de nuestra voluntad sobre los bienes, voluntad de tenerlos.
• Animus: elemento psicológico o intelectual de la posesión. Consiste en la intención de obrar 
como señor y dueño, sin reconocer dominio ajeno. Es una conducta del poseedor que puede 
manifestarse en el título que la origina y supone que obra como un verdadero propietario 
aunque no tenga la convicción de serlo. Es la voluntad firme de considerarse dueño del bien.

TEORÍAS:
• SUBJETIVA: los actos materiales sobre una cosa nada significan, sino van acompañados 
del  elemento  intelectual,  que   implica  la  voluntariedad  y el  desconocimiento  por  parte  del 
poseedor de un derecho superior.
• OBJETIVA: el hábeas tiene un valor mayor, que supone en si mismo el animus.

CLASIFICACIÓN DE LA POSESIÓN

Existe la posesión del propietario del bien. La posesión también está en cabeza de quien 
carece del derecho de dominio, siendo ésta la que conduce a la adquisición del bien por el 
modo originario de la prescripción.
La posesión de quien no es dueño o propietario, puede ser regular o irregular.

• Posesión regular: esta acompañada de justo título y buena fe. Se presenta en el poseedor 
no propietario del bien.
a. Justo título: se deriva de un acto jurídico, que implica una propiedad aparente ya que 
da la impresión de transferencia real del dominio del bien. La expresión “JUSTO” genera en 
el adquirente del bien un premio de consolación que es la posesión, pues el legislador cree 
que en el terreno de las apariencias, las formulas jurídicas merecen benevolencia, cuando 
ese terreno ha sido abonado de buena fe. La posesión requiere de una causa que la origine, 
esa causa se llama título de la posesión. Tal causa es justa si consiste en un acto o contrato  
translaticio de dominio y sirve para crear en el adquirente de la posesión la convicción o la 
razonable   creencia   de   que   ha   adquirido   la   propiedad,   pese   a   que   esa   creencia   sea 

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equivocada y en verdad no ha podido transferirse el dominio. El justo título es un título válido 
en cuanto a las condiciones de forma. Pero invalido en cuanto a las de fondo.
b. Buena fe: es la convicción o creencia del poseedor de que es propietario del bien y de  
haber adquirido el dominio por los medios autorizados legalmente. La buena fe implica la 
existencia de un título o cuando menos, la creencia en la existencia de un título; debe ésta 
estar exenta de fraude y de todo vicio.

• Posesión irregular: si al poseedor le faltan el justo título o la buena fe, o uno de estos 
elementos, su posesión es irregular. Posesión irregular es la que carece de uno o más de los 
requisitos establecidos para la posesión regular.

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS

• Ambas conducen a la adquisición del dominio por prescripción. La regular es 5 años si la 
cosa es inmueble, o 3 años si la cosa es mueble. La irregular en 10 años. La vivienda de 
interés social se adquiere por prescripción ordinaria en 3 años y extraordinaria en 5 años.
• El poseedor regular tiene a su favor la acción pauliana. El irregular no la puede interponer.
• Se beneficia el poseedor de la presunción de considerar al poseedor como dueño, mientras 
otra persona no justifique serlo.
• En ambas posesiones se pueden aplicar los interdictos posesorios.
• El poseedor regular adquiere por prescripción ordinaria, el irregular por la extraordinaria.

VICIOS DE LA POSESIÓN
Son   posesiones   viciosas   e   inútiles   las   violentas   y   clandestinas.   Son   inútiles   por   que   el 
fenómeno creado por estos vicios no conduce a la prescripción ni su autor puede interponer 
acciones posesorias.

• Violencia:   por   medio   de   ella   se   coacciona   injustamente   a   una   persona   para   que   se 
desprenda de la posesión, o tenencia de un bien. Arrebatar un bien a una persona es una 
fuerza   actual,   y  es  inminente   cuando  existe   de   por  medio,  una   amenaza   suficiente   para 
intimidar al poseedor o tenedor. Existe violencia también cuando alguien se apodera de la 
cosa en ausencia de su dueño y al regresar éste lo repele. La violencia para que vicie la 
posesión requiere: que sea inicial, sien un principio la fuerza no existe la posesión es útil; 
relativa,  es   decir,   solo   la   alega   el   afectado   por  ella;   temporal,   una   vez  cesa   la   violencia 
desaparece el vicio.
• Clandestinidad: la posesión debe ser pública, no en el sentido de que el poseedor deba 
difundirla o hacerla notoria ante los demás, sino, que sus actos comunes de posesión se 
efectúen según la naturaleza del bien, sin ocultarla a quien tiene derecho a oponerse a ello.

CAPACIDAD PARA POSEER:
Como la posesión implica la expresión de la voluntad, orientada a tener sobre el bien un 
poder de hecho, se debe exigir en el poseedor una capacidad natural o aptitud para realizar 

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ese   poder, lo  que  se  logra   siempre  que  se   tenga  una   facultad  de  entender  o  de   querer  
apropiarse de la cosa.

Respecto   de   los   bienes   muebles,   la   capacidad   para   poseer   se   refiere   al   suficiente 


discernimiento, o sea, la aptitud para dar cuenta del acto posesorio.

ADQUISICIÓN DE LA POSESIÓN:
Se puede adquirir originariamente; es una posesión del propietario adquirida legalmente en 
forma unilateral, sin que exista una voluntad anterior en otro sujeto. Se adquiere en forma 
derivativa, cuando implica la expresión de la voluntad del anterior poseedor en el sentido de 
colocar al nuevo adquirente en dicha condición, como el poseedor es reputado dueño, lo que 
se transfiere es un presunto derecho de propiedad y no la posesión.

ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE REPRESENTANTE:
Si una persona toma la posesión de una cosa en lugar o a nombre de otra, de quien es 
representante  o mandatario  legal, la posesión del  mandante o representado inicia   en el 
mismo acto sin su consentimiento. Si quien toma la posesión en nombre de otra no es su 
mandante   ni   representante   legal,   no   poseerá   sino   en   virtud   de   su   consentimiento   y 
aceptación; pero se retrotraerá su posesión al momento en que fue tomada a su nombre.

AGREGACIÓN VOLUNTARIA DE POSESIONES:
El poseedor actual puede agregar o sumar a su posesión la de sus antecesores inmediatos, 
con el fin de completar el tiempo necesario para adquirir por prescripción o para hacer unos 
de las acciones posesorias. En este caso existe una posesión antigua o principal, que le 
incorpora a la actual o subsidiaria sus calidades o vicios. Se deben demostrar además de la 
suma del tiempo, los actos o hechos materiales significativos del señorío de los antecesores.

Requisitos:
• Existencia de un vínculo jurídico.
• Las posesiones agregadas deben ser contiguas y en orden cronológico.
• Las posesiones unidas no deben presentar interrupción en el tiempo de prescripción. La 
interrupción es natural cuando, el poseedor no puede ejecutar los actos posesorios; es civil 
cuando el poseedor es demandado por el propietario o un poseedor de mayor derecho que  
le desconoce su posesión.

CALIDADES Y VICIOS EN LA AGREGACIÓN DE POSESIONES: SITUACIONES
• Agregación a una posesión regular otra regular.
• Agregación de una posesión irregular a otra irregular.
• Agregación  de una posesión irregular actual a una regular anterior.
a. Si el poseedor actual tiene la calidad en razón a su mala fe, al agregar la posesión regular 
del anterior, adquiere una posesión de mejor calidad, o sea, se convierte en regular.
b. Si el poseedor irregular actual le falta justo título y buena fe, no se puede apropiar de las 
calidades de una posesión regular anterior.

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c. Agregación de una posesión regular actual a una irregular anterior.

DESAGREGACIÓN O DISOCIACIÓN DE POSESIÓN:
Un poseedor regular actual demandado en acción reivindicatoria, puede dejar de lado su 
propia   posesión   y   limitarse   a   argumentar   la   posesión   regular   completada   en   el   tiempo 
exigido por la ley por su antecesor.

AGREGACIÓN DE POSESIONES EN LA COPOSESIÓN:
Cuando varias personas ejercen la posesión sobre un bien, dividido éste y adjudicadas sus 
partes,   se   entiende   que   sobre   estas   porciones   físicas   o   materiales   existió   una   posesión 
exclusiva de su adjudicatario durante todo el tiempo de duración de la indivisión.

LA POSESIÓN INSCRITA:
Esta niega la verdadera posesión material.

PÉRDIDA DE LA POSESIÓN:
Se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella, con ánimo de hacerla suya. 
La posesión de la cosa mueble no se pierde mientras se halla bajo el poder del poseedor, 
aunque éste ignore accidentalmente su paradero.

Se pierde también por el desprendimiento voluntario que del objeto haga el poseedor.

Quien   recupere   legalmente   la   posesión   perdida,   la   habrá   tenido   durante   todo   el   tiempo 
intermedio.

REGISTRO DE LA POSESIÓN:
La posesión en su esencia no es registrable.
• Venta de la posesión: un poseedor de un bien inmueble enajena a un tercero su posesión 
por   escritura   pública,   recibiendo   a   cambio   una   contraprestación   económica.   Como   la 
posesión no es un derecho real, la escritura de venta no puede inscribirse por no ser un título 
atributivo de dominio. Solo se puede inscribir en la columna de falsa tradición si tiene un 
antecedente en el registro.
• Como la posesión es un hecho no puede solicitarse embargo y secuestro de la misma 
manera,   ya   que   las   medidas   cautelares   tienen   como   objeto   un   derecho   de   contenido 
patrimonial.

La mera tenencia
Es la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño sino en lugar o a nombre del dueño. Se 
aplica a quien tiene una cosa reconociendo domino ajeno.
Se puede originar en un derecho real usufructo, uso o habitación; o en un derecho personal 
como en el arrendamiento, comodato y depósito.
No se puede transformar en posesión por el paso del tiempo.

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LA OCUPACIÓN

Es un modo originario de adquirir el dominio de las cosas muebles que a nadie pertenecen,  
mediante su aprehensión material, con el ánimo de adquirirlas y siempre que la ley permita 
su apropiación.
Crea la propiedad mas no la transfiere puesto que no se recibe de nadie.

REQUISITOS:
• Que la cosa carezca actualmente de dueño.
• Aprehensión material con intención de adquirir. Esta puede ser real o presunta. Es real 
cuando   el   ocupante   toma   la   cosa   en   su   poder;   es   presunta   cuando   realiza   actos   que 
evidencian   su   actitud   de   adquirir,   aun   cuando   no   la   tenga   físicamente   en   su   poder.   El 
ocupante necesita una voluntad natural para adquirir, de la cual carecen los infantes y los 
dementes.
• Que la ocupación este permitida por la ley.

CLASES
• Ocupación de cosas animadas: comprende las actividades de caza de la fauna silvestre y 
la pesca de algunos recursos hidro­biológicos.
a. la caza: es todo acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya sea dándoles muerte, 
o mutilándolos o atrapándolos vivos y a la recolección de sus productos. Fauna silvestre es 
el conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, 
excluidos los peces y las especies acuáticas. Los salvajes o bravíos son los que viven libres 
e   independientes   del   hombre.   Los   domésticos,   son   los   que   fueron   salvajes,   pero   por   la 
voluntad del hombre se han acostumbrado a su imperio mediante el amaestramiento; viven 
bajo   la   dependencia   del   hombre.   Solo   se   pueden   casar   los   animales   silvestres   y   los 
domesticados que han regresado a su estado de salvajes o bravíos. La fauna silvestre que 
se   encuentra   en   zoo­criaderos,   o   en   cotos   de   caza   de   propiedad   particular,   no   pueden 
adquirirse por la caza.

Son clases de caza la  de subsistencia; que es la ejercida sin ánimo de lucro y tiene como fin 
proporcionar alimento a quien la ejecuta y a su familia. No requiere de autorización para 
ejercerla. La caza comercial, es la que tiene fines económicos. La caza deportiva, tiene fines 
recreativos.   La   caza   científica,   tiene   como   fines   la   investigación   o   estudios.   La   caza   de 
control, se da con el fin de regular la población de una especie. La caza de fomento es la 
que se da con el fin de adquirir especies para el establecimiento de zoo­criaderos o cotos de 
caza.

Esta prohibida la caza de animales silvestres, bravíos o salvajes con fines comerciales. El 
principio de lealtad de caza consiste en que un animal perseguido por un cazador no puede 
ser   cazado   por   otro;   si   se   caza   en   tierras   ajenas   sin   permiso   de   su   dueño   lo   cazado 
pertenece a este.

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b. La pesca: es el aprovechamiento de cualquiera de los recursos hidro­biológicos o de sus 
productos mediante la captura, extracción o recolección. Son recursos hidro­biológicos, el 
conjunto de organismos animales y vegetales, cuyo ciclo de vida se cumple dentro del medio  
acuático. Estos recursos pertenecen a la Nación. Se puede pescar libremente en los ríos y 
en los lagos de uso público, en el mar y en las aguas de dominio privado con las mismas  
restricciones de la caza (permiso del dueño). Esta prohibido pescar mediante explosivos o 
sustancias   tóxicas,   arrojar   basuras   o   desperdicios   que   puedan   causar   daño   a   la   vida 
acuática, destruir la vegetación que sirva a las especies acuáticas.  

• Ocupación de cosas inanimadas: la invención o hallazgo es una especie de ocupación por 
medio de la cual el que encuentra una cosa inanimada que a nadie pertenece, se hace a su  
propiedad apoderándose de ella. La cosa debe ser corporal mueble e inanimada. La cosa 
debe ser de aquellas que a nadie corresponde, es decir que nunca ha estado bajo el dominio  
del hombre, o aquellas que han sido abandonadas por su dueño con intención de que la 
adquiera el primer ocupante. 

• Cosas extraviadas: son cosas corporales que desaparecen del patrimonio de una persona 
por un olvido o extravío y que presentan señales de dominio anterior.

• Baldíos: la  resolución  administrativa  de  adjudicación otorga el dominio  de  estos bienes, 


antes solo se tiene el beneficio o una mera expectativa.

• El tesoro: su descubrimiento es una invención o hallazgo. Se llama tesoro la moneda o 
joyas  u   otros   objetos  preciosos  que   elaborados  por   el   hombre,   han   estado   largo   tiempo  
sepultados o escondidos sin que haya memoria ni indicio de su dueño. Son requisitos: El 
objeto   debe   ser   de   valor   o   de   consideración;   Los   objetos   deben   ser   elaborados   por   el 
hombre,   ya   que   es   el   único   que   puede   esconderlos   u   ocultarlos;   Que   los   objetos   estén 
sepultados o escondidos; que los objetos estén sepultados o escondidos por un largo tiempo 
sin que haya indicio de su dueño. 
• Las   especies   naufragas:   son   bienes   muebles   que   se   encuentran   en   el   mar   y   en   los  
caudales  navegables como  consecuencia   de  un  naufragio.  Quien  encuentre  una  especie  
naufraga debe buscar a su dueño, si es conocido, si no es conocido debe avisar a la primera 
autoridad del lugar dentro de los 30 días siguientes al hallazgo, si no se encuentra a su 
dueño, la cosa se declara provisionalmente mostrenca.

LA ACCESIÓN

Es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce 
o de lo que se junta a ella. El código enumera dos clases de accesión. Cuando una cosa se 
junta a otra, considerada como verdadera accesión, y la que se refiere a los frutos derivados 
de una cosa que es considerada como una simple extensión del derecho real de propiedad.

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El fruto se da con cierta periodicidad y sin detrimento de la cosa que la produce. Un producto  
no está sometido a la periodicidad y se obtiene con detrimento o disminución de la cosa que 
lo origina. La verdadera accesión es entonces la continua o por unión propiamente tal, que 
implica la unión de dos o más cosas de diferentes dueños que forman un todo inseparable.

CLASES DE ACCESIÓN CONTINUA:
• De inmueble a inmueble: 
a. Aluvión: es el aumento que recibe la ribera de un lago o río, por el lento e imperceptible 
retiro de las aguas. 
Sus requisitos son: 
1. que exista aumento de la ribera con el retiro de las aguas; 
2.   que   el   retiro   de   las   aguas   sea   lento,   imperceptible,   o   sea,   que   no   sea   ni   violento   ni 
intempestivo; 
3. que el retiro sea obra de la naturaleza; 
4. que el retiro de las aguas sea completo y definitivo. 

b. Avulsión: cuando una porción de tierra es transportada de un lugar a otro por fuerza de 
la naturaleza en forma abrupta y su dueño no reclama dentro del año posterior al hecho, el 
dueño del predio al que se adjunto la porción de tierra adquiere su dominio por accesión.

c. Mutación   o   cambio   de   cauce   de   un   río:  se   dan   dos   situaciones,   la   primera   es   el 


cambio   del   cauce   del   río,   en   donde   se   debe   hacer   todo   lo   posible   para   que   las   aguas  
vuelvan a su cauce, si no se logra, la parte que queda en seco accede a las propiedades de 
la ribera; la segunda situación se presenta cuando se abre en dos brazos el cause del río y 
estos no vuelven a juntarse, caso en el que la parte del anterior cause queda en seco y se  
distribuye entre los propietarios ribereños.  

d. Formación de islas: las islas son de propiedad de la Nación.

• De  mueble  a inmueble: se  presenta  cuando  una  persona edifica, siembra  a planta  con 


materiales   ajenos   en   el   suelo   propio,   o   cuando   con   sus   propios   materiales   construye, 
siembra o planta en suelo ajeno. Es necesaria que la obra nueva adhiera en forma que no 
sea posible su separación con detrimento del todo.
a. obra  en   terreno   propio  con   material  ajeno: el  dueño  del   suelo  se  hará   dueño   de   los 
materiales por el hecho de incorporarlos en la construcción. El suelo es la cosa principal y la 
edificación o plantación la accesoria. El dueño del terreno esté o no de buen fe, para hacerse 
dueño   de   los   materiales   es   obligado   a   pagar   su   justo   precio   u   otro   tanto   de   la   misma 
naturaleza, calidad y aptitud. Si el dueño actúa de buena fe y tiene causa justa de error, está 
obligado a pagar el justo precio o a devolver los materiales. Si actúa sin justa causa de error, 
el   propietario   del   suelo   debe   pagar   indemnización   de   perjuicios   y   tiene   opción   para 
devolverle   al   dueño   de   los   materiales   el   justo   valor   de   los   mismos   o   entregar   otros 
equivalentes.   Si   actúa   de   mala   fe   debe   pagar   el   justo   precio   de   los   materiales,   más   la 
indemnización de perjuicios y la acción penal a la que hubiere lugar.

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b. Obra en terreno ajeno con materiales propios: se realiza la obra con o sin consentimiento 
del dueño del terreno, quien tiene la opción de hacer suya la obra u obligar a quien la ejecuto 
a   adquirir   el   suelo.   Si   hace   suya   la   edificación   debe   pagar   el   valor   de   los  materiales  al 
constructor. Si opta por recibir el justo precio del terreno, debe pagar además los intereses 
legales por todo el tiempo que lo hubiere tenido en su poder, más el valor de los perjuicios 
causados.  Si   se   edifica  con   el   consentimiento   del   dueño,   éste  si  quiere   recobrarlo   debe 
pagar el valor del edificio.

• De mueble a mueble o industrial: la adjunción ocurre cuando dos o más cosas muebles de 
diferentes dueños se unen entre si e integran una cosa nueva, sin que ninguna de ellas  
pierda   su   individualidad,   ya   que   pueden   separarse   de   nuevo   sin   detrimento.   Si   no   hay  
conocimiento del hecho por una parte ni mala fe por la otra, el dueño de la cosa principal se 
hace dueño de la accesoria, pagando al dueño de ésta su valor. 
La especificación es la creación o producción de una cosa nueva mediante el empleo de 
materia ajena sin el consentimiento de su propietario, Es una forma de accesión ya que hay 
unión   del   trabajo   propio   y   de   la   materia   ajena.   El   dominio   se   distribuye   al   dueño   de   la 
materia, salvo que la obra del artífice tenga mayor valor, caso en el cual a él se le atribuye el 
dominio pero debe pagar el valor de la materia. 

La mezcla se presenta cuando se produce una cosa nueva por la reunión de materiales 
áridos,   o   líquidos   pertenecientes   a   diferentes   dueños   sin   que   puedan   separarse.   No 
habiendo conocimiento de una parte ni mala fe en la otra, la nueva cosa producto de la unión 
produce una comunidad a prorrata del valor de la materia que a cada uno le pertenecía. Si 
uno de los materiales no es fácil de reemplazar por otro de la misma calidad, valor y aptitud, 
y  puede separarse sin deterioro de la otra, el dueño de ella sin cuyo conocimiento se hizo la 
unión podrá pedir su separación, entrega o costa de quien hizo uso de ella.

LA TRADICIÓN

Es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace 
de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por 
la otra la capacidad e intención de adquirirlo.

CARACTERÍSTICAS:
• Modo  derivado: se  transfiere el derecho real por acto entre  vivos, que  necesita de una 
voluntad anterior o precedente.
• Es un modo de adquirir por acto entre vivos.
• Es a título gratuito u oneroso.
• Es una convención: su fin es extinguir es extinguir una obligación emanada del título.
• El título que la origina debe generar la adquisición del derecho real.
• Es un negocio jurídico dispositivo bilateral: necesita la manifestación de dos voluntades.
• Por   ella   se   adquiere   el   derecho   real   sobre   cosas   singulares,   excepcionalmente   cosas 
universales (compra de derechos hereditarios).

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DIFERENCIAS ENTRE TRADICIÓN Y ENTREGA

TRADICIÓN   ENTREGA
Entrega   especializada;   con   intención   por  Implica el hecho físico o material de poner 
parte del tradente de transferir el dominio y  una cosa en poder de otro, el pasar de una 
del adquirente de adquirirlo, con la existencia  mano o otra un derecho.
previa de un título atributivo de dominio.
No hay intención de transferir ni de adquirir, 
y el  título que la  precede  es precario  o  de 
mera tenencia.

REQUISITOS:
• EXISTENCIA   DE   DOS   PERSONAS:   TRADENTE,   es   la   persona   que   por   la   tradición 
transfiere el dominio de la cosa entregada por él. 

ADQUIRENTE es la persona que por la tradición, adquiere el dominio de la cosa recibida por 
él o a su nombre. El primero adquiere una obligación de dar, es un deudor. El segundo es el 
acreedor. El tradente debe ser el dueño o titular del derecho que transfiera y debe tener 
facultad para transferirlo.

• CONSENTIMIENTO   EXENTO   DE   VICIOS   ENTE   TRADENTE   Y   ADQUIRENTE:   si   hay 


consentimiento viciado la tradición se anula.
a. Error:  En la persona; se refiere a la identidad física de la persona. Es   principio que el 
error en la persona no vicia el consentimiento a no ser que la consideración a esta persona 
sea la causa principal del contrato, pero en la tradición no rige este criterio, pues puede 
configurarse pago de lo no debido. Si el error recae sobre el nombre la tradición vale. Error 
en la cosa, recae sobre la identidad de la especie que debe entregarse y anula la tradición. 
Error en el título, se pueden dar dos situaciones, en la primera se entiende que hay un título 
translaticio pero se yerra respecto a su naturaleza (venta se confunde con donación); en la 
segunda una persona entiende que hay título de dominio y otra entiende que es de mera 
tenencia; ambas situaciones anulan la tradición.

b. La fuerza vicia el consentimiento cuando es capaz de producir una impresión fuerte en 
una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo o condición.
Una tradición que al principio fue invalida por haberse hecho sin voluntad del tradente o de 
su representante se valida retroactivamente por la ratificación del que tiene la facultad de 
enajenar la cosa como dueño o representante del dueño.

• EXISTENCIA   DE   UN   TÍTULO   CON   APTITUD   PARA   ADQUIRIR   EL   DOMINIO,   o   sea, 


contentivo de obligaciones de dar. Compraventa, permuta, aporte en sociedad, mutuo.

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Se conoce como seudo tradición, aquella que no transfiere el dominio sino que coloca al 
adquirente en calidad de poseedor con esperanza de adquirir por prescripción.

• ENTREGA DEL BIEN PARA TRANSFERIR LA PROPIEDAD DE COSAS MUEBLES. Se 
necesita la entrega material, apoderamiento real y visible de la cosa. La tradición del dominio 
de los derechos reales se efectúa por la inscripción del título en la oficina de registro de 
instrumentos públicos.
Para los muebles la entrega y la tradición significan lo mismo.

TRADICIÓN DE COSAS CORPORALES MUEBLES:

Se negocian mediante la entrega material o física.
• Real.   El   tradente   coloca   el   bien   en   poder   del   adquirente,   permitiéndole   la   aprehensión 
material.
• Longa manu. Se produce por la indicación a señalamiento de la cosa.
• Simbólica. Se realiza mediante la entrega de un símbolo (llaves).
• Entrega entendida. El tradente se obliga a poner la cosa a disposición del adquirente en 
determinado lugar.
• Brevi manu. Evita la doble entrega y supone que esta se ha realizado sin necesidad de  
recurrir a otra forma.
• Constitutum possesorium. Del propietario del bien se pasa a ser tenedor del mismo.
• Tradición de frutos. Cuando con permiso del dueño de un predio se toman de él los frutos; 
la tradición se verifica al momento de la separación de estos objetos.
• Tradición de naves y aeronaves. Se requiere de la solemnidad de escritura pública y la 
tradición se realiza mediante la inscripción en la capitanía del puerto competente y la entrega 
material; o en el registro aeronáutico nacional.
• Tradición   de   vehículos   automotores.   Aunque   las   legislaciones   civiles   y   comerciales 
contienen normas distintas, se requiere de la entrega y de la inscripción del bien en la oficina 
de tránsito correspondiente.
• Tradición   de   bienes   dados   en   prenda.   Un   bien   dado   en   prenda   puede   ser   objeto   de 
enajenación   por   el   deudor,   pero   la   tradición   al   comprador   solo   se   entenderá   realizada 
cuando el deudor prendario lo autorice o se haya cubierto el crédito en su totalidad.
• Tradiciones   especiales   sin   desplazamiento   físico   o   material.   Se   da   en   los   casos   de 
embargo   y   posterior   remate   de   bienes,   en   donde   al   momento   de   aprobar   el   remate   se 
entiende realizada la tradición, no cuando el bien es entregado por el juzgado. El tradente es 
el deudor rematado.

TRADICIÓN DE BIENES INMUEBLES:
Se realiza mediante la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos.

Para adquirir la propiedad y la posesión se debe:
• Celebrar el negocio jurídico apto para adquirir (escritura pública).

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• Tradición realizada por medio de la inscripción del título en la oficina de registro.
• Posesión del inmueble por el adquirente.

EL REGISTRO
Son fines del registro:
• Sirve de tradición de derechos reales sobre bienes inmuebles.
• Sirve   de   publicidad,   se   permite   mediante   él   que   terceros   tengan   conocimiento   de   las 
mutaciones o cambios en el dominio de un inmueble, sus cargas o gravámenes, las medidas 
cautelares, las limitaciones al dominio.
• Sirve   de   medio   probatorio.   Si   la   ley   afirma   que   un   titilo   o   instrumento     requiere   de 
inscripción, para que tenga mérito probatorio hay que probar ese hecho.
• Sirve de solemnidad. En la hipoteca y el usufructo el registro es un acto solemne sin el cual  
no se puede hablar de la existencia  del derecho.

¿Qué es un folio real?
Es la radiografía del inmueble sin la cual no se pueden detectar sus enfermedades. Es el 
cuadernillo al que se le asigna un número especial, en el que deben constar todos los títulos 
registrables con relación a este inmueble.

¿Cuáles bienes se inscriben en el folio real?
Solo se inscriben los inmuebles por naturaleza y los inmuebles o edificaciones sujetas al 
régimen de propiedad horizontal, ya que cada apartamento tiene su folio real. Los inmuebles 
fiscales son objeto de registro. Las mejoras se deben registrar (baldíos), para ello primero se 
debe acudir al notario  y elevar una escritura pública, o hacer una declaración extra­proceso, 
las   cuales  una   vez   otorgadas  se   inscriben   y   se   protocolizan   en   una   notaria.   Se   pueden 
inscribir las viviendas de interés social construidas en el terreno ajeno.

¿Cuáles actos se inscriben en el folio real?
En   su   primera   parte   que   dice   naturaleza   jurídica   del   acto,   aparecen   las   secciones   o 
columnas destinadas a identificar el acto objeto de registro.
En la primera sección llamada modo de adquisición, se anota al propietario del bien y se 
inscribe   el   título.   En   la   segunda   llamada   gravámenes,   se   recogen   las   inscripciones   de 
hipotecas   o   prendas.   La   tercera   se   llama   limitaciones   del   dominio,   registra   la   propiedad 
horizontal, servidumbres, patrimonio de familia, condiciones, usufructo, uso o habitación. La 
cuarta llamada medidas cautelares anota los embargos, demandas civiles, gravámenes de 
valorización. La quinta tenencia, inscribe títulos como arrendamiento por escritura pública, 
comodato,   anticresis   y   el   derecho   de   retención.   La   sexta   se   denomina   falsa   tradición, 
inscribe las ventas de inmueble ajeno, o aquellos que no tienen antecedente en el mismo  
propietario;   se   inscriben   también   las   mejoras   hechas   en   terreno   ajeno   y   las   escrituras 
públicas de cesión de un derecho hereditario. La última columna, se refiere a la cancelación 
de las anotaciones.

¿Qué actos no se inscriben en el registro?

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• Los actos referentes a inmuebles, cuando recaen solo sobre derechos personales, como la 
cesión de bienes, derechos del acreedor, subrogación del crédito hipotecario.
• Posesión material sin antecedente en el registro.
• Documentos privados.
• Los actos referidos a bienes muebles.

El folio magnético:
Es una nueva presentación del folio de registro, y ya no tiene la presentación tradicional en 
columnas, en forma vertical, sino en forma textual y sin columnas.

El registro de un instrumento solo se puede pedir a petición de parte, se debe indicar en los 
títulos de adquisición la procedencia inmediata del dominio o del derecho respectivo, con el 
fin de que aparezca como sujeto activo del registro su verdadero titular. Los títulos inscritos 
en primer lugar, gozan de privilegio o superioridad de rango frente a otros que se presenten 
posterior mente y se inscriben en el orden que son presentados. Tanto el notario como el 
registrador   tienen   la   función   de   confrontar   los   títulos   con   el   ordenamiento   jurídico,   y   si 
deducen su violación no  pueden autorizar su inscripción.

Son títulos nulos e inadmisibles para el registro:
• El otorgado por un representante legal sin serlo.
• La venta de inmuebles de un menor sin autorización judicial.
• La donación sin previa insinuación judicial o notarial.
• Declaraciones sobre inmuebles en documentos privados.
• La hipoteca de cosa ajena.

Se presume legalmente que toda anotación realizada en el folio real es autentica mientras no 
se demuestre lo contrario.

EFECTOS DE LA TRADICIÓN:
Si   se   realiza   por   el   verdadero   propietario   del   bien,   se   transfiere   por   ella   el   dominio   al  
adquirente. Si el tradente no es el dueño, no transfiere el domino; si es poseedor regular se 
genera en el adquirente la condición de poseedor regular con la ventaja de adquirir con justo 
título;   si   es   poseedor   irregular,  y  el   adquirente  obra   de  buena  fe   adquiere   una  posesión 
regular.

¿Cuándo puede registrarse la tradición?
Como es una forma o modo de ejecutar el título lo normal es que se efectúe o realice una 
vez verificado éste. Se puede pedir la tradición de todo aquello que se deba desde que no 
haya plazo pendiente para su pago.

TRADICIÓN DE DERECHOS PERSONALES

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La persona que tiene en su favor un crédito, q quien se denomina acreedor, puede cederlo a 
otra, mediante una venta, donación, permuta o aporte en sociedad. Su tradición se verifica 
por la entrega del título hecha por el cedente al cesionario. La notificación debe hacerse con 
la exhibición del título, que lleva anotado el traspaso del derecho con la designación del 
cesionario y bajo la firma del cedente.
LA PRESCRIPCIÓN

Es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por  
haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto 
lapso de tiempo y concurriendo las demás exigencias legales.

Clases: Adquisitiva o usucapión y extintiva o liberatoria.
En la  primera  se  posee un  bien ajeno  en  las condiciones fijadas por la  ley. La segunda 
extingue las acciones o derecho ajenos por no ejercerlos su titular en el tiempo establecido 
en la ley.

La prescripción adquisitiva o usucapión, se aplica en la adquisición de los derechos reales; la 
extintiva   o   liberatoria   tiene   su   campo   de   aplicación   en   las   obligaciones   y   acciones   en 
general. En la primera es necesario poseer el objeto sobre el cual recae el derecho real, en 
la   segunda   no   hay   posesión,   ya   que   la   inactividad   o   pasividad   del   titular   del   crédito     u 
obligación extingue la acción para reclamar el derecho.

OBJETIVOS DE LA PRESCRIPCIÓN:
• Confiere la titularidad del derecho al poseedor.
• Sanea la titulación de derechos aparentes.
• Sirve de prueba máxima del derecho real de propiedad.
• Estabiliza las relaciones jurídicas.

PRINCIPIOS:
• Universalidad: la prescripción puede actuar en pro o en contra de todas las personas, con 
excepción   a   los   bienes   fiscales   y   las   entidades   de   derecho   público.   Obra   a   favor   de 
incapaces por intermedio de sus representantes. Los bienes baldíos no se adquieren por 
prescripción sino por adjudicación administrativa.
• Es  de   orden   público:  los  términos   establecidos  por   la  ley  para   adquirir  un   derecho   por 
prescripción no se pueden someter a la voluntad de las partes.
• Renuncia a la prescripción: se admite que pueda renunciarse a la prescripción después de 
cumplido el plazo establecido. La renuncia puede ser expresa o tácita. Se pueden renunciar 
los derechos conferidos por la ley, con tal que miren al interés individual del renunciante. Y 
que no este prohibida la renuncia. Como la renuncia es un acto de disposición de un derecho 
requiere de la capacidad para su validez. No puede renunciar sino quien puede enajenar. El 
representante legal de un incapaz no puede renunciar a la prescripción adquisitiva sin que 
medie autorización judicial. La renuncia es expresa cuando el poseedor mediante un acto 
explicito manifiesta su renuncia. Es tacita cuando de determinada actitudes del poseedor se 

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deduce la renuncia. La renuncia solo perjudica a quien la alega. El fiador podrá oponer al 
acreedor la prescripción renunciada por el principal acreedor. Se puede ejercer la acción 
oblicua   o   colateral   de   la   prescripción,   según   la   cual,   el   acreedor   de   una   persona   que 
renuncia a la prescripción, puede hacer uso de la acción de pertenencia siempre que el 
deudor no este en condición de pagar con otros bienes.
• Se   debe   alegar   en   juicio:   se   puede   alegar   la   prescripción   adquisitiva   como   acción   de 
pertenencia o como demanda de reconvención.

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA:
Es un modo de adquirir las cosas comerciales ajenas, mediante la posesión, el transcurso 
del tiempo y demás requisitos de ley.

Características:
• Es un modo originario: no se adquiere el derecho por manifestación de la voluntad del 
titular anterior.
• Es un modo de adquirir a título singular. Se adquieren cosas determinadas.
• Es a título gratuito: no implica para el poseedor un sacrificio económico.
• Es un modo de adquirir por acto entre vivos.

Requisitos:
• Que los bienes objeto de posesión sean comerciales ajenos.
• Posesión material sin interrupción.
• Tiempo y requisitos de ley.

Se   pueden   adquirir   por   prescripción   todas   las   cosas   corporales   apropiables   y   todos   los 
derechos reales con excepción del de hipoteca y censo. Se gana por prescripción el dominio 
de  los bienes corporales raíces o  muebles, que  están  en el comercio  humano  y se han 
poseído con las condiciones legales.

Cuando se trata de la prenda, el acreedor prendario no puede adquirir por prescripción, ya 
que   reconoce   el   dominio   del   deudor   propietario   del   bien.   Se   admite   la   adquisición   del 
usufructo por prescripción ordinaria o extraordinaria. 

No pueden adquirirse por prescripción las cosas que no estén dentro del comercio, ni las 
indeterminadas ni las propias. Tampoco pueden adquirirse por este modo los bienes de uso 
público   no   los   bienes   fiscales,   el   patrimonio   arqueológico   y   los   bienes   culturales   que 
conforman la identidad nacional, ni los bienes baldíos. El derecho de hipoteca no puede 
prescribir, ya que el bien objeto del gravamen no está en poder del acreedor hipotecario, 
quien reconoce además el dominio del deudor propietario. Las servidumbres discontinuas e 
inaparentes   no   pueden   adquirirse   por   prescripción   ya   que   se   ejercicio   no   contraviene   el 
derecho ajeno, siendo actos de mera tolerancia o por que los actos posesorios se realizan  
en forma oculta o clandestina.

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La posesión material, con sus dos elementos hábeas y  animus, es la  única y verdadera 
posesión, que conduce a la adquisición de un derecho por prescripción. Son actos de mera 
faculta los que cada cual puede ejecutar en lo suyo, sin la necesidad del consentimiento de  
otro, estos actos no confieren posesión ni dan fundamento a prescripción alguna.

Los actos de mera tolerancia son los que el dueño de un predio permite realizar a su vecino 
o a un tercero con base en las buenas relaciones de vecindad, amistad o cortesía, estos 
actos no constituyen posesión y por tanto no dan lugar a prescripción. Corresponde al juez 
definir cuando un acto es de mera tenencia, tolerancia o posesorio.

Posesión no interrumpida es la que no ha sufrido ninguna interrupción natural o civil. La 
interrupción es más que un vicio por que anula la posesión al suprimir el plazo transcurrido. 
Es   la   situación   jurídica   que   impide   al   poseedor   la   realización   de   actos   posesorios 
generadores   de   prescripción,   y   cuya   ocurrencia   hace   desaparecer   el   tiempo   anterior   de 
posesión. Es interrupción natural cuando sin haber pasado la posesión a otras manos, se ha 
hecho imposible el ejercicio de actos posesorios (inundación); o cuando se ha perdido la 
posesión por haber entrado en ella otra persona.

La interrupción civil se da cuando antes de cumplirse el término de prescripción se presenta 
una demanda reivindicatoria o posesoria contra el poseedor, bien por un tercer poseedor en  
acción   posesoria   o   por   el   poseedor   exclusivo   de   la   comunidad   que   interpone   la   acción 
divisoria del bien común.
La interrupción natural cuando se hace imposible el ejercicio se puede originar en un hecho 
jurídico, que puede ser natural o artificial, o en un acto jurídico. El hecho jurídico causante de 
la   interrupción   debe   tener   permanencia.   Si   el   poseedor   es   despojado   por   un   tercero 
mediante   fraude,   violencia,   clandestinidad   o   cualquier   otro   medio   diferente   a   un   hecho 
jurídico, se presenta una interrupción originada en un acto jurídico. La posesión se debe 
recuperar por medio de una acción, pero el que recupera legalmente la posesión perdida se 
entenderá haberla tenido durante todo el tiempo intermedio.

La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se 
presente   la   caducidad,   siempre   en   el   auto   admisorio   o   en   el   mandamiento   ejecutivo,   se 
notifique al demandado dentro de los 120 días siguientes a la notificación al demandante de 
tales providencias.
Es ineficaz una interrupción civil:
• Cuando el demandado desiste de la demanda. Se retiran las pretensiones de la demanda 
antes de la sentencia.
• Cuando se produce la perención del proceso.
• Cuando el proceso termine por absolución del demandado, por sentencia inhibitoria, o por 
que hubieren prosperado las excepciones.
• Cuando la nulidad del proceso se comprende desde el auto de notificación de la demanda.
Ni el embargo no el depósito, constituyen interrupción natural ni civil de la prescripción.

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PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ORDINARIA:
Es la que además de los requisitos generales se acompaña de justo título y buena fe.
La buena fe siempre es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios 
legítimos exentos de fraude y de todo vicio, es la simple creencia de actual con justicia y 
rectitud.   La   buena   fe   cualificada   o   exenta   de   culpa,   o   buena   fe   creadora   de   derecho 
constituye un desarrollo del principio general de derecho, llamada error común creador de 
derecho. Es la circunstancia que induce a una persona prudente y diligente en la creencia 
equivocada de que su situación es jurídicamente perfecta.

La suspensión de la prescripción ordinaria se da para proteger a determinada personas para 
que el tiempo no corra contra ellas mientras dure su situación de incapacidad o inferioridad, 
para defender sus derechos por sí mismos. Su efecto es detener el plazo de prescripción. 
Son favorecidos con la suspensión:
• Menores, dementes, sordos que no pueden darse a entender por escrito y en general los  
que están bajo patria potestad y guarda.
• La herencia yaciente.
• Suspensión entre cónyuges.
• Suspensión en zonas de alta violencia. 

PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA:
Es la que carece de justo título o buena fe, su tiempo es de 10 años y la posesión exigida es 
material sin interrupción.
La   existencia   de   un   título   de   mera   tenencia   hará   presumir   mala   fe   y   no   da   lugar   a 
prescripción salvo:
• El que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos 10 años se haya reconocido 
expresa o tácitamente su dominio por el que alega prescripción.
• Que el  que  alega la prescripción pruebe  haber poseído  sin violencia, clandestinidad, ni 
interrupción por 10 años.

PRESCRIPCIÓN Y POSESIÓN ENTRE COMUNEROS:
Si una posesión es ejercida por varios sujetos, es difícil demostrar si cada uno de ellos obra 
para la comunidad o para si mismo. Esto se denomina posesión equívoca. Cada uno de las 
participes de una cosas que se poseía pro indiviso, ha poseído exclusivamente la parte que 
por la división le cupiere durante todo el tiempo que dura la indivisión. Se admite que un 
comunero pueda prescribir contra los demás, siempre y cuando su posesión sea exclusiva, 
es   decir,   que   se   realice   con   desconocimiento   de   los   derechos   de   sus   compañeros   de 
comunidad.

DIFERENCIAS ENTRE PRESCRIPCIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA:
• Ordinaria:   hay   posesión   regular,   justo   título   y   buena   fe.   El   plazo   es   de   5   años   para 
inmuebles y de 3 años para muebles. El tiempo se cuenta entre presentes y ausentes. Hay 
suspensión.

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• Extraordinaria: hay posesión irregular, falta justo título o buena fe. El plazo es de 10 años 
para muebles o inmuebles.

SEMEJANZAS ENTRE LAS PRESCRIPCIONES:
• Conducen a la adquisición del dominio.
• Se considera al poseedor como dueño mientras otra persona no justifique serlo.
• Debe existir posesión material.
• Obra la interrupción en ambas.
• Se exige al inicio de la prescripción la buena fe.

PRESCRIPCIÓN AGRARIA

Se da a favor de quien creyendo de buena fe que se trata de tierras baldías, posea durante 5 
años continuos terrenos de propiedad privada no explotados por el dueño en la época de la 
ocupación.

Características:
• Creencia por parte del poseedor de que el bien es un baldío.
• Posesión económica continua y sin interrupción. No puede presentar interrupción civil o 
natural. Debe sacar de la explotación un beneficio económico.
• Debe durar por lo menos 5 años.

RETROACTIVIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN:
El poseedor adquiere el derecho real desde el comienzo de la posesión y no desde el día de 
la terminación.

EFECTOS DE LA SENTENCIA DE PRESCRIPCIÓN:
• Considera   como   titular del  derecho   real  al  poseedor  desde  la   fecha  de   iniciación   de   la 
posesión.
• Cumplida   la   inscripción   de   la   sentencia   declarativa   de   pertenencia,   en   adelante   no   se 
admitirá demanda sobre la propiedad o posesión del inmueble matriculado. Se debe citar a 
los   anteriores   poseedores   cuando   se   adquiere   la   posesión   gracias   a   las   posesiones 
agregadas.
• El   fallo   produce   efectos  erga   omnes  y   extingue   todos   los   derechos   reales   accesorios 
existentes sobre el bien a favor de terceros.

SERVIDUMBRES

Es un gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distintos dueños. Es 
un   derecho   real   inmueble   por   el   cual   un   predio   llamado   dominante,   se   aprovecha   del 
gravamen o carga impuesta a otro predio denominado sirviente, con el presupuesto de que 
ambos predios pertenezcan a diferentes dueños.

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ELEMENTOS:
• Es un derecho real.
• Existencia   de   dos   predios:   la   servidumbre   solo   obra   entre   inmuebles   por   naturaleza   o 
adherencia.
• Existencia de un beneficio o utilidad para un predio y una carga o gravamen para otro: el 
gravamen que impone la servidumbre al predio sirviente consiste en admitir la carga de la  
prestación de ciertos servicios a favor de la propiedad vecina.
• Que los predios sean de diferentes dueños.

CARACTERÍSTICAS:
• Es un derecho real (inmuebles).
• Es   un   derecho   accesorio   de   goce:   supone   la   existencia   del   derecho   de   dominio.   Es 
accesorio   a   la   propiedad   inmueble.   No   puede   enajenarse,   hipotecarse,   gravarse   o 
embargarse con indiferencia del predio a que activamente pertenece. El dueño del predio 
sirviente no tiene una libertad plena en el ejercicio de su derecho de dominio.
• Es indivisible: dividido el predio sirviente no varía la servidumbre que estaba constituida en 
él y deben sufrirla aquellas a quienes toque la parte en que se ejerce. Dividido el predio 
dominante, cada uno de los nuevos dueños gozará de la servidumbre, pero sin aumentar el 
gravamen del predio sirviente.
• Es un derecho perpetuo o permanente: se permite la constitución de una servidumbre por 
un tiempo determinado o bajo condición.

CLASIFICACIÓN:
• POR SU ORIGEN:
a. Naturales:  son  las  que   provienen   de  la  natural  situación  de   los  lugares.  Derrame  de 
aguas lluvias.
b. Legales: son las impuestas por la ley.
c. Voluntarias: son las originadas en la voluntad de las partes.

• POR SU EJERCICIO:
a. Continuas: son las que para su ejercicio no requieren de un hecho actual del hombre, 
existen y permanecen sin importar que el hombre las utilice.
b. Discontinuas:   son  las  que   suponen   un   hecho   actual   del  hombre  y   se   ejercen   durante 
intervalos más o menos largos de tiempo. Tránsito, sacar agua de un pozo.

• POR LAS SEÑALES DE SU EXISTENCIA:
a. Aparentes: son las que están continuamente a la vista.
b. Inaparentes: son las que no se conocen por una señal exterior.
c. Continuas aparentes: no necesitan de un hecho actual del hombre y están continuamente 
a la vista (conducto por tubos visibles).

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d. Continuas e inaparentes: no necesitan de un hecho actual del hombre y no se conocen  
por una señal externa.
e. Discontinuas  aparentes:   necesitan   para   su   ejercicio   de   un   hecho   actual   del   hombre   y 
están continuamente a la vista.
f. Discontinuas inaparentes: requieren de un hacho actual del hombre y no se conocen por 
una señal exterior.
Solo   las   servidumbres   continuas   y   aparentes   pueden   adquirirse   por   prescripción.   Las 
inaparentes únicamente en virtud de un título.

• POR LA CARGA DEL PREDIO SIRVIENTE:
a. Positivas: imponen al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer algo al dueño 
del predio dominante.
b. Negativas: imponen al propietario del predio sirviente una carga de no hacer, que si no 
fuera por la existencia de la servidumbre le sería lícito hacerlo.

PREDIOS SUSCEPTIBLES DE SER GRAVADOS
Los   bienes   de   uso   público   no   pueden   gravarse   con   servidumbre,   a   no   ser   que   la 
servidumbre que los afecte sea la natural de derrame de aguas. Los bienes fiscales pueden 
gravarse con servidumbres naturales, legales y voluntarias.

CAPACIDAD PARA CONSTRUIR O ESTIPULAR SERVIDUMBRES
Como la servidumbre es un derecho real accesorio del dominio, exclusivamente quien es  
titular   de   este   puede   constituirlas.   Los   bienes   raíces   del   pupilo   no   pueden   someterse   a 
servidumbre sin autorización judicial. Si al pupilo se le transfiere un bien con la carga de 
constituir una servidumbre no se necesita la autorización judicial.

En una copropiedad se necesita de la voluntad de todos para constituir servidumbre.

CONSTITUCIÓN DE LAS SERVIDUMBRES
Su constitución requiere de título y modo para que ingrese a nuestro patrimonio.

• El acto jurídico: es la fuente más común de las servidumbres, que se origina en la voluntad 
de   las   partes   o   en   una   sola   voluntad.   Un   hecho   jurídico   independiente   de   la   actividad 
humana también puede generar una servidumbre, como ocurre con la servidumbre natural 
de derrame de aguas. La constitución de una servidumbre, necesita de la solemnidad de 
escritura   pública   debidamente   registrada.   El   modo   de   adquisición   del   derecho   real   de 
servidumbre originado en un negocio jurídico es la tradición, que se realiza por la inscripción 
del título en la oficina de registro del lugar de ubicación del inmueble.
• Sentencia judicial: por medio de la acción confesoria se puede obtener una decisión judicial 
destinada a decidir la existencia de una servidumbre legal o voluntaria. La sentencia no crea 
la servidumbre, simplemente la confirma.
• Por decisión del padre de familia: si el dueño de un predio establece un servicio continuo y 
aparente a favor de otro predio que también le pertenece, y  enajena después uno de ellos, 

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subsistirá el mismo servicio con el carácter de servidumbre entre los predios, a menos que 
en el título constitutivo de la enajenación o de la partición haya establecido expresamente 
otra cosa.

Requisitos:
a. Que los dos predios actualmente separados hayan pertenecido al mismo propietario.
b. El servicio debe ser obra del propietario.
c. Que por razón de una enajenación se produzca la diferenciación del dominio.
d. Que se trata de un servicio continuo aparente.
e. Que   las   partes   en   el   acto   jurídico   de   enajenación   o   de   partición   no   estipulen 
expresamente otra cosa.

• Por prescripción. Únicamente las servidumbres continuas o aparentes pueden adquirirse 
por prescripción. Las servidumbres discontinuas implican para el dueño del predio sirviente, 
permitir actos de mera tolerancia de los que no resulta gravamen, ni dan fundadamente a  
prescripción   alguna.   Las  inaparente   no   permiten   prescripción   por  que   la   posesión   no   es 
pública,   no   se   realiza   a   ojos   de   todo   el   mundo.   El   tiempo   de   prescripción   de   las 
servidumbres continuas y aparentes es de 10 años.
• Por la ley: cuando las servidumbres se imponen por encima de la voluntad del dueño del 
predio   sirviente   se   llaman   servidumbres   legales,   que   pueden   ser   de   utilidad   pública   o 
privada. En las servidumbres legales de uso público, no se ve muy clara la existencia de un 
predio   dominante.   Generalmente   se   establecen   a   favor   de   la   comunidad   entera,   sin   un  
beneficio a favor de un predio.

DERECHOS Y OBLIGACIONES:
• Del propietario del fundo dominante
a. Quien tiene derecho a una servidumbre lo tiene igualmente a los medios para poder  
ejercerla.   Los   medios   que   permiten   ejercer   la   servidumbre   deben   ser   los   estrictamente 
necesarios e indispensables para su goce y no deben ser más gravosos que la servidumbre 
misma.
b. El dueño del predio dominante puede ejecutar las obras necesarias para aprovecharse 
de   la   servidumbre.   El   dueño   del   predio   sirviente   debe   soportar   la   ejecución   de   obras 
necesarias para que la servidumbre cumpla su objetivo, con tal que se desarrollen en el 
tiempo y modo que ocasionen un menor perjuicio. Las construcciones o reparaciones de la 
servidumbre corren por cuenta de su titular, a no ser que exista pacto en contrario.
c. El titular del predio dominante no puede hacer nada que agrave   la servidumbre en el 
predio sirviente.
• Del propietario del predio sirviente:
a. No   puede   alterar,   disminuir   no   hacer   más   incomoda   para   el   predio   dominante   la 
servidumbre con que esta gravado el suyo. Si ejecutare una obra causante de un perjuicio  
debe repararlo y hacer volver las cosas a su estado anterior.

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b. Puede   solicitar   la   cancelación   de   la   servidumbre   cuando   no   sea   indispensable.   La 
acción nugatoria se ejerce ante el competente funcionario jurisdiccional, en orden a lograr la 
cancelación de la servidumbre no indispensable para el predio dominante.
c. Puede servirse de la servidumbre de acuerdo al uso que le de el predio dominante.

EXTINCIÓN DE LA SERVIDUMBRE:
• Por la resolución del derecho que las ha constituido (resolución del contrato).
• Por la llegada de día cierto o condición. Una servidumbre voluntaria puede someterse a un 
plazo o a una condición. Si la llegada del hecho puesto como condición tiene el efecto de 
extinguir el derecho, la condición es resolutoria y por tanto una servidumbre sometida a sus 
efectos se resuelve por tal causa, si se cumple el hecho puesto como condición. Lo mismo 
ocurre si se establece una servidumbre para regir un plazo determinado, cumplido el plazo 
se extingue la servidumbre.
• Por   confusión:   la   confusión   es   un   modo   particular   mediante   el   cual   se   extinguen   sus 
efectos,  cuando  en   una   persona   se  reúnen   las  calidades  de   deudor  y  acreedor.  En   una 
servidumbre cuando de manera irrevocable y perfecta los dos predios aparecen en cabeza 
de un mismo propietario, la servidumbre desaparece. La confusión ocurre siempre que el 
negocio jurídico sea perfecto e irrevocable. 
• Por la renuncia del predio dominante: como la renuncia implica una modificación en los 
inmuebles  sirviente   y   dominante,   debe   expresarse   en   una   escritura   pública   debidamente 
registrada,   en   orden   a   que   surta   efectos   jurídicos.   También   puede   lograrse   mediante 
pronunciamiento jurisdiccional en sentencia registrada en el folio real de cada inmueble.
• Por el no uso: las servidumbres prescriben estrictamente por no usarlas durante un período 
de 10 años. La prescripción que ocurre en este caso es la extintiva o liberatoria, y se dirige a 
liberar del gravamen al predio sirviente, opera sobre toda clase de servidumbre, lo que la  
diferencia de la prescripción adquisitiva. Si la servidumbre es continua el plazo corre desde 
el momento mismo en que se ejecuta un acto contrario al ejercicio de la servidumbre. Si es  
discontinua desde que deja de usarse.
• Por la pérdida de la cosa o por imposibilidad de usarla: sobre cosas inexistentes o sobre las 
cuales no se puede ejercer el derecho, no puede haber servidumbre.

SERVIDUMBRE NATURAL:
La única que existe es la de libre descenso de aguas, el predio inferior esta sujeto a recibir  
las aguas que descienden del predio superior naturalmente, es decir, sin que la mano del  
hombre contribuya a ello. 

Solo la naturaleza misma puede imponer esta servidumbre y fatalmente tiene que soportarla  
el  predio  sirviente, sin  derecho  a  indemnización  alguna. El  dueño  del  predio  superior no 
puede hacer nada para que sea más onerosa la servidumbre, si se produce un perjuicio 
causado por tales actos debe indemnizar al dueño del predio gravado. 

Tampoco el dueño del predio sirviente puede realizar obras que impidan el libre descenso de 
las aguas. Si en el predio superior, como consecuencias de unos trabajos, brotan aguas en  

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forma causal, el propietario del predio sirviente debe soportarlas pero tiene derecho a una 
indemnización.

SERVIDUMBRE DE USO DE LAS RIBERAS O DE FLOTE DE LA SIRGA:
Los   dueños   de   las   riberas   serán   obligados   a   dejar   libe   el   espacio   necesario   para   la 
navegación a flote y toleraran que los navegantes saquen sus barcas a tierra, las aseguren a 
los   árboles,   las   carene,   saquen   sus   velas,   compren   los   efectos   que   libremente   quieran 
vendérseles y vendan los riberanos los suyos, pero sin permiso del respectivo riberano y de  
la autoridad competente local no podrán establecer ventas públicas. El propietario riberano 
no podrá cortar el árbol al que actualmente este atada una barca. El beneficio se establece a 
favor de la comunidad y es una limitación específica al derecho real de  dominio por motivos 
de   interés   público.   Según   este   criterio   la   servidumbre   es   administrativa   y   no   privada   de 
carácter civil.

SERVIDUMBRE DE DEMARCACIÓN:
Demarcar   es   fijar   una   línea   de   separación   de   dos   predios   colindantes,   pertenecientes   a 
distintos dueños. La demarcación no es una verdadera servidumbre puesto que no existe 
una   real   utilidad   generada   en   un   predio   en   prejuicio   de   otro.   Los   propietarios   reciben  
beneficios recíprocos, orientados a fijar la extensión exacta de un derecho. La demarcación 
implica   un   juicio   intelectual   orientado   a   precisar   los   linderos   entre   dos   propiedades;   el 
cerramiento es un acto posterior de carácter material dirigido a señalar mediante mojones 
artificiales o naturales la línea divisoria de los terrenos.
Para que opere la demarcación es necesario que los predios sean colindantes o contiguos 
de distintos dueños y existan dudas a cerca de la extensión del derecho de cada titular del 
dominio; si las dudas se resuelven voluntariamente entre los propietarios, la demarcación se 
denomina   convencional,   y   es   necesario   realizarla   por   escritura   pública   debidamente 
registrada.;   si   no   existe   acuerdo   puede   iniciarse   ante   la   justicia   ordinaria   la   acción   de 
deslinde.

La acción de demarcación:
• Solo la pueden demandar el propietario pleno, el nudo propietario, el usufructuario y el 
comunero del bien que se pretende deslindar; lo mismo que el poseedor material con más de 
un año de posesión, hay que demostrar el título del derecho invocado y las pruebas que lo 
soportan. El poseedor debe demostrar una prueba siquiera sumaria de la posesión material 
y una certificación del registrador en donde conste que su derecho no esta inscrito.
• La   acción   de   demarcación   es   declarativa,  su   fin   es  fijar,   aclarar  o   rectificar  la   línea   de 
demarcación entre dos predios vecinos y fijar los correspondientes mojones con vista de las 
escrituras, documentos, inspección judicial y demás pruebas.
• La acción es imprescriptible.
• Se hace a expensas comunes.

SERVIDUMBRE DE CERRAMIENTO:

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El   dueño   de   un   predio   tiene   derecho   a   cerrarlo   por   todas   partes   si   perjuicio   de   las 
servidumbres   constituidas   a   favor   de   otros   predios.   El   cerramiento   podrá   constituirse   en 
paredes, fosas, cercas vivas o muertas.
El dueño de un predio puede hacer el cerramiento a su costa y en su propio terreno, de la 
calidad y dimensiones que quiera y el propietario colindante no podrá servirse de la pared, 
fosa o cerca, a no ser que haya adquirido derecho por título o prescripción de ocho años 
contados como para la adquisición del dominio. La cerca construida por el propietario de un 
predio únicamente a él le pertenece.
La   cerca   será   medianera   cuando   sea   construida   a   expensas   comunes   y   el   tal   caso 
pertenecerá a ambos colindantes, surge este caso cuando un dueño de un predio obliga al 
colindante a que concurra a la construcción y reparación de las cercas comunes. Si se ha 
quitado de su lugar alguno de los mojones que deslindan predios comunes, el dueño del 
predio perjudicado tiene derecho a pedir que el que lo ha quitado le reponga a su costa y le 
indemnice los daños que la remoción le hubiere originado, sin perjuicio de las penas con que 
la ley castiga el delito.

SERVIDUMBRE DE MEDIANERÍA:
Es la pared, muro o cerca que divide dos propiedades, a este concepto material se le suma 
que su costo económico sea satisfecho mediante la contribución de los colindantes. Toda 
pared de separación entre dos edificios se presume medianera pero sólo en la parte que 
fuera común a los edificios mismos.

Se pueden presentar dos situaciones:
• La pared es construida a expensas de ambos partes.
• La pared fue construida exclusivamente por un propietario. Aun cuando consiste en una 
cerca o pared divisoria pertenece exclusivamente a uno de los predios contiguos, el dueño 
del   otro   predio   tiene   derecho   a   hacerla   medianera   en   todo   o   en   parte,   a   un   sin   el 
consentimiento de su vecino, pagándole la mitad del valor del terreno en que esta hecho el 
cerramiento   y   la   mitad   del   valor   actual   de   la   porción   del   cerramiento   cuya   medianería 
pretende. Se presume la medianería en los cerramientos entre áreas no construidas, con la 
condición de que los predios separados por las cercas estén totalmente cerrados; si uno de 
ellos esta cerrado en su totalidad y el otro no, se entiende que el cerramiento corresponde al  
primero. Si ninguno de los dos esta cercado totalmente se entiende la cerca divisoria como  
medianera.

Se puede convertir en medianero el cerco que no lo es si:
• El   dueño   colindante   paga   la   mitad   del   valor   actual   del   terreno   ocupado   por   la   pared  
divisoria.
• Que se pague la mitad del valor actual de la porción del cerramiento.

Derechos y obligaciones en la medianería:

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• Derecho   a   edificar   sobre   la   pared   medianera:   para   poder   hacerlo   se   deberá   solicitar 
autorización del vecino. En caso de desacuerdo se puede acudir al juez.
• Modificaciones a la pared medianera: cualquiera de los condueños tiene derecho a elevar 
la pared medianera siguiendo las siguientes reglas:
a. La nueva obra será enteramente a costa de quien la pretenda hacer.
b. Pagará al vecino la sexta parte del valor de la obra como indemnización por el aumento 
del peso que va a cargar sobre la pared.
c. Pagará también el anterior valor en caso de que trate de reconstruir la pared.
d. Será obligado a pagar a su costa la elevación de la chimenea del vecino ubicada en la 
pared medianera.
e. Si reconstruyendo la pared fuere necesario aumentar su espesor, se tomará el aumento 
sobre el terreno de quien construya la nueva pared.
f.Si   el   peso   de   obra   no   lo   puede   soportar   la   pared   medianera,   quien   construya   deberá 
rehacerla a su costa.
Los   colindantes   deben   pagar   a   prorrata   de   sus   derechos   los   gastos   que   impliquen   la 
reconstrucción, conservación y reparación del muro medianero.

SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO:
Si   un   predio   se   haya   destituido   de   toda   comunicación   con   el   camino   público,   por   la 
interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros 
la   servidumbre   de  tránsito,  en   cuanto  fuere   indispensable  para   el   uso   y  beneficio   de   su 
predio, pagando el valor del terreno necesario para la servidumbre y resarciendo todo otro  
perjuicio.

Presupuestos de esta servidumbre
• Un predio destituido de toda comunicación con la vía pública.
• Una indemnización al propietario del predio sirviente. Se paga el valor de la faja objeto de 
servidumbre   sin   que   ello   implique   la   adquisición   del   dominio   sobre   ese   terreno,   solo   la 
indemnización es por el recorte de las facultades plenas del dominio.

El dueño del predio sirviente puede exonerarse de la servidumbre si se concluye que el 
propietario del predio dominante tiene medios que hacen que el gravamen no sea necesario, 
como sería la nueva adquisición de predios. En este caso el propietario del predio sirviente 
debe restituir el valor que se le dio por la faja que permitía el tránsito.

SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO:
El acueducto es el conducto artificial subterráneo o elevado destinado a conducir o expedir 
las aguas de un predio. Esta servidumbre consiste en que puedan conducirse las aguas por 
la   heredad   sirviente   del   interesado.   No   están   sujetas   a   servidumbre:   las   casas   o 
edificaciones,   los   corrales,   patios,   jardines   o   huertas   que   dependan   de   los   edificios.   Se 
constituye a favor de la heredad, establecimiento industrial o pueblo que carezca de aguas o 
que aun teniéndolas sean insuficientes.

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La conducción se hace por un acueducto que no permita derrames, que no deje estacar el 
agua ni acumular basuras, se debe llevar por un tubo que permita el libre descenso de las 
aguas y que por la naturaleza del suelo no haga excesivamente dispendiosa la obra. Se lleva  
el acueducto por el rumbo que menos perjuicios ocasione a los terrenos cultivados.
El dueño del predio dominante tiene autorización legal en orden a que se permita la entrada 
de   trabajadores   para   la   limpieza   y   reparación   del   acueducto,   siempre   que   de   aviso   al 
administrador del predio sirviente.

El   que   tiene   a   beneficio   suyo   un   acueducto   en   su   heredad,   puede   oponerse   a   que   se  


construya otra en ella, ofreciendo pasa por el suya a las aguas de que otra persona quiere 
servirse. Aceptada esta oferta pagará al dueño de la heredad sirviente el valor del suelo 
ocupado por el antiguo acueducto a prorrata del nuevo volumen de agua introducida en él.

Abandonado un acueducto vuelve el terreo a la propiedad y uso exclusivo del dueño de la 
heredad sirviente, que solo será obligado a restituir lo que se le pagó por el valor del suelo.

SERVIDUMBRE DE LUZ:
Tiene como objeto dar luz a un espacio cualquier, cercado y techado, pero no se dirige a 
darle vista sobre el predio vecino, este cerrado o no. No se presenta gravamen párale predio 
oferente de luz. Se busca que las habitaciones tengan acceso a la luz natural mediante la  
construcción de  ventanas en  sitios  que den a  patios, o  exteriores de  tal  manera  que  no 
causen molestias a los vecinos.
En las paredes medianeras se pueden abrir ventanas con el consentimiento del condueño, 
acuerdo que debe constar en escritura pública. Si es una pared no medianera, su dueño 
puede   abrir   las   ventanas   en   el   número   y   dimensiones   que   quiera.   El   que   goza   de   la 
servidumbre de luz no tendrá derecho para impedir que en el suelo vecino se levante una 
pared que le quite luz.

SERVIDUMBRE DE VISTA:
Se pretende la construcción de miradores y ventanas que sirvan de aireación y comodidad a 
las viviendas 

NO EXISTE SERVIDUMBRE DE AGUAS LLUVIAS
Los techos de todo edificio deben verter sus aguas lluvias sobre el predio a que pertenecen  
o sobre la calle, camino público y no sobre otro predio, sino con voluntad de su dueño.  

PRINCIPALES SERVIDUMBRES VOLUNTARIAS:
Estas son las que surgen de un pacto o convenio entre las partes y son tantas cuantas  
quepan en la imaginación del hombre.
• Abrevadero: el propietario del predio dominante tiene derecho a llevar a los animales a 
través de predios rurales ajenos, para que beban en corrientes o aguas de dominio público.
• Servidumbre   de   no   edificar:   la   obligación   es   no   construir   con   el   fin   de   no   obstruir   la 
servidumbre de luz  o de vista.

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• Servidumbre de pasaje: el dueño del predio dominante puede pasar sus ganados en el 
predio sirviente.

SERVIDUMBRES EN EL CÓDIGO DE MINAS:
Estas   duran   mientras   dure   la   explotación   de   las   minas   y   se   constituyen   mediante 
procedimientos administrativos.

USUFRUCTO

Es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar 
su forma y sustancia y de restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de 
devolver igual cantidad y calidad del mismo genero o de pagar su valor si la cosa es fungible.
Es   un   derecho   real,   dado   que   se   ejerce   sobre   una   cosa   si   consideración   a   persona 
determinada. Constituye una limitación a la propiedad, pues el propietario de la cosas dada 
en usufructo, denominado propietario, solo conserva el atributo de disposición ya que el uso 
y la adquisición de frutos quedan en cabeza del usufructuario.
Es intransmisible y por tanto temporal, ya que muerto el usufructuario no se transmite su  
derecho a los herederos.

Se   tiene  la   cosa   como   mero   tenedor.  Se   restituye   la  misma   cosa   recibida  de   especie   o  
cuerpo   cierto.   El   usufructuario     es   un   deudor   de   especie   o   cuerpo   cierto,   si   la     cosa 
desaparece por caso fortuito, la cosa perece para su dueño.

CUASIUSUFRUCTO: se recibe la cosa como dueño o propietario. La devolución de la cosa 
se efectúa teniendo en cuenta su género o su equivalencia en dinero. El casi­usufructuario 
es un deudor de género, el caso fortuito no lo exime de responsabilidad y debe pagar con 
una cosa del mismo género.
Cuando   se   habla   de   cosa   consumible   lo   que   se   presenta   es   un   mutuo   o   préstamo   de 
consumo.
Como el usufructo es un derecho real solo se puede presentar sobre cosas determinadas.

DIFERENCIAS CON OTROS DERECHOS:
• Las servidumbres son indivisibles y perpetuas; giran en torno del objeto gravado y no se  
pueden enajenar, hipotecar o embargar sino con relación al derecho de propiedad del cual 
dependen.
• El arrendamiento es un derecho personal, puede ordenar el arrendatario al arrendador que  
mantenga la cosa en estado de gozarla. Es un contrato consensual.
• La propiedad fiduciaria esta sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de  
verificarse una condición una cosa. La restitución de la cosa del fiduciario al fideicomisario es 
incierta. Es inembargable y transmisible.

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• Usufructo:   es   divisible,   puede   recaer   sobre   una   parte   de   la   cosa,   es   temporal,   ya   que 
perdura mientras viva el usufructuario; se constituye a favor de una persona y se puede 
enajenar,   hipotecar   y   embargar,   pues   es   un   derecho   principal.   El   usufructuario   tiene   el 
derecho   de   gozar   la   cosa   y   el   papel   del   nudo   propietario     se   limita   a   dejar   que   el 
usufructuario goce de ella. El usufructo exige solemnidades como la escritura pública ciando 
recae sobre inmuebles. Se somete a un plazo el usufructo, puede ser embargado por los 
acreedores del usufructuario y no se trasmite. 

FUENTES DEL USUFRUCTO:
a. Legal: es legal cuando lo permite la ley directamente, como el que tiene los padres 
sobre los bienes del peculio adventicio ordinario del hijo de familia, o el que tiene la sociedad  
conyugal sobre los bienes propios de los cónyuges durante la vigencia de la sociedad. Los 
municipios gozan del usufructo de los bienes baldíos existentes en su territorio, cuando el 
gobierno se los concede y siempre que no estén ocupados por cultivadores o colonos. El 
usufructo no impide su adjudicación.
b. Usufructo voluntario: es el emanado de la voluntad del hombre, por acto entre vivos o  
por disposición testamentaria.
c. Usufructo por prescripción: los derechos reales se adquieren por prescripción de la 
misma manera que el dominio.

MODALIDADES DEL USUFRUCTO:
El usufructo que haya de recaer sobre inmuebles por acto entre vivos no valdrá sino se 
otorga por escritura pública inscrita; si se tratare de usufructo legal, al nacer por ministerio de  
la ley no se necesita de solemnidades para su constitución.

• Usufructo   en   comunidad   múltiple:   se   puede   constituir   usufructo   a   favor   de   dos   o   más 


personas que lo tengan simultáneamente por igual, o según las cuotas determinadas por el 
constituyente,   y   podrán   en   este   caso   los   usufructuarios   dividir   entre   si   el   usufructo,   de 
cualquier  modo  que  de  común   acuerdo  les  pareciera.  El  usufructo  en   comunidad  durará 
hasta la expiración del derecho del último usufructuario; sin embargo el constituyente puede 
disponer de su terminación con la muerte de uno de los comuneros. Se puede acrecer entre 
los comuneros, es decir, recibir la cuota del comunero fallecido.

• Usufructos   alternativos   y   sucesivos:   la   alternación   implica   la   distribución   por   turnos   en 


forma repetida. La sucesión implica la constitución del usufructo a favor de varias personas 
que van rotando una después de otra.

• Usufructo constituido bajo condición o plazos suspensivos: el plazo y la condición solo se 
admiten para poner término a la duración del usufructo, pero no para suspender la iniciación 
del ejercicio de este derecho real. El objetivo que se busca con esta prohibición es evitar la 
existencia   de   un   usufructo   sucesivo,   con   la   natural   incertidumbre   en   el   derecho   real   de 
propiedad. Si el usufructo se constituye por testamento y la condición se cumple o el plazo 
expira antes del fallecimiento del testador, valdrá el usufructo.

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DURACIÓN DEL USUFRUCTO:
El derecho de propiedad se desprende temporalmente del usus y el fructus con el ánimo de 
recogerlos nuevamente algún día. El usufructo puede constituirse por tiempo determinado o 
por toda la vida del usufructuario. Si no se fija tiempo alguno para su duración se entiende 
constituido por toda la vida del usufructuario.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO:
• Derechos:
a. Derecho a percibir los frutos que produce la cosa. Se pueden percibir los frutos aún los 
pendientes al momento de diferirse el usufructo, y los civiles, día por día. Los frutos son 
aquellos emanados de la cosa madre con cierta periodicidad sin que por su extracción se 
produzca una alteración sustancial o sensible.

b. Derecho  a  determinados productos: no  están  sujetos  a periodicidad  y su  consumo  o 


utilización ocasionan alteración sensible de las cosas originarias. 

- El goce del usufructuario de una heredad se extiende a los bosques y arboladas pero con  
el cargo de conservarlos en su ser, reponiendo los árboles que derive y respondiendo de su 
menoscabo en cuanto no dependa de cosas naturales o accidentes fortuitos.

- Los   productos   obtenidos   de   las   minas   y   canteras,   una   vez   se   extraen   causan   su 
agotamiento y por tanto no se puede exigir al usufructuario su reposición.

- El usufructuario de ganado es obligado a reponer los animales que mueran o se pierdan, 
pero solo con el incremento natural de los mismos ganados o rebaños, salvo que la muerte o 
pérdida   fueren  imputables a  su  hecho  o  culpa,  pues en  este  caso  deberá  indemnizar  al 
propietario. Si el animal desaparece por culpa del usufructuario este debe reponerlo aunque 
no existan crías para su reemplazo. Si el ganado desaparece por efecto de una epidemia o 
inundación el usufructuario no esta obligado a reponerlo.

- Derecho a accesiones naturales.

- Derecho al tesoro: si en el terreno dado en usufructo, el usufructuario encuentra un tesoro  
tiene derecho a la mitad en su carácter de descubridor, pues la otra mitad corresponde al 
nudo propietario. Si un tercero encuentra el tesoro el usufructuario no puede exigir la mitad 
ya que le pertenece al dueño del terreno.
Derecho a utilizar las servidumbres del predio. El usufructuario de una heredad goza de 
todas   las   servidumbres   activas   constituidas   a   favor   de   ella   y   esta   sujeto   a   todas   las 
servidumbres pasivas constituidas en ella.

Derecho a ejercer acciones posesorias.

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Derecho a dar en arrendamiento o ceder el usufructo. Lo puede hacer siempre no lo haya  
prohibido   el   constituyente.   Lo   puede   ceder   a   título   gratuito   u   oneroso,   pero   el   cedente 
siempre responde frente al propietario. Aun cuando el usufructuario tenga la facultad de dar  
el usufructo en arrendamiento o cederlo a cualquier título, todos los contratos que al efecto 
haya celebrado se resolverán al fin del usufructo.

Derecho de retención. Si el nudo propietario no cancela al usufructuario las sumas debidas 
derivadas del ejercicio de su derecho, este tiene derecho a retener la cosa fructuaria hasta 
tanto se verifique le pago o se asegure su satisfacción.

• Obligaciones:
a. Inventario. Antes de entrar en el goce del usufructo, el usufructuario asume a su costa 
la elaboración de un inventario solemne, que se hace ante notario y testigos. El inventario 
hace   relación   a   todos   los   bienes   raíces   y   muebles   de   la   persona   cuya   hacienda   se 
inventaría, particularizándolos uno a uno, o señalando colectivamente  los que consisten en 
número, peso o medida; los títulos, las escrituras públicas o privadas, los créditos o deudas 
del   pupilo   de   que   hubiere   comprobante   o   solo   noticia   y   en   general   todos   los   objetos 
presentes. Mientras no se presente el inventario o preste caución, el nudo propietario tiene la 
administración de las cosas dadas en usufructo, con la carga de darle el valor de los frutos 
líquidos producidos.

b. Obligación de constituir caución. El usufructuario debe garantizar al nudo propietario 
el disfrute del bien, en forma tal que no le cause perjuicios o desmejoras sustanciales. El 
nudo propietario puede exonerar al usufructuario de la caución. La exoneración envuelve de 
todas formas la obligación del usufructuario de responder por el deterioro de la cosa. La no 
constitución   de   la   caución   deja   el   bien   en   manos   del   nudo   propietario   en   calidad   de 
administrador, o sea, que el usufructo por tal hecho no se pierde. Si no se rinde caución 
dentro   de   un   plazo   señalado   por   el   juez,   a   instancia   del   propietario,   se   adjudicará   la 
administración a éste, con el cargo de pagar los frutos líquidos, deducida la suma que el juez 
prefijare por los costos de la administración.

c. Gastos ordinarios de la conservación de la cosa. Corresponden a usufructuario todas 
expensas ordinarias de conservación y cultivo.
d. Pago de pensiones, cánones y cargas de la cosa. Son de cargo del usufructuario, las 
cargas   periódicas   con   que   de   antemano   haya   sido   gravada   la   cosa   y   que   durante   el 
usufructo se devenguen. No es lícito al nudo propietario imponer nuevas cargas sobre la 
cosa   en   perjuicio   del   usufructo.   Corresponde   al   usufructuario   el   pago   de   los   impuestos 
fiscales y municipales que la graven.

e. Deber de respetar los arriendos preexistentes y recibir la cosa en el estado en que se 
encuentre.   El   usufructuario   es   obligado   a   respetar   los   arriendos   de   la   cosa   fructuaria,  
contratados por el propietario ante de constituirse el usufructo por acto entre vivos, o de  
fallecer la persona que lo ha constituido por testamento. El usufructuario es obligado a recibir 

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la cosa en el estado en que al tiempo de la delación se encuentre, y tendrá derecho para ser 
indemnizado de todo menoscabo o deterioro que haya sufrido desde entonces en poder y 
por culpa del propietario.

f.Deber de cuidar la cosa dada en usufructo como un buen padre de familia y usarla sin  
alterar  su forma  y  sustancia.  El  usufructo  responde  no  solo  de por  su  propios hechos u  
omisiones, sino de los hechos ajenos a que su negligencia haya dado lugar. Responde hasta  
de la culpa leve. La culpa constituye la falta de diligencia y cuidado del ser humano en sus  
actuaciones, que si causan daños y perjuicios debe responder por ellos. El usufructuario 
debe respetar la estructura externa y el destino económico de la cosa existente al momento 
de la delación del usufructo.

g. Restitución   de   la   cosa   al   final   del   usufructo.   Si   la   cosa   no   es   consumible   el 


usufructuario está en la obligación de restituirla al final del usufructo, en el estado en que se 
halle, respondiendo solamente de aquellas perdidas o deterioros que provengan de su dolo o 
culpa. Si se trata de cosas consumibles la forma de la restitución es diferente, se restituyen 
especies de igual cantidad y calidad, o el valor que estas tengan al tiempo de terminarse el 
usufructo.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL NUDO PROPIETARIO:
• Derechos:
a. derechos de disposición. La nuda propiedad puede transferirse por acto entre vivos y 
transmitirse por causa de muerte. Se puede enajenar el derecho con la obligación por el 
adquirente   de   respetar   el   derecho   de   usufructo.   Puede   hipotecar   y   transmitirla   a   los 
herederos por causa de muerte. Si grava con servidumbre el predio fructuario, solo rigen a 
partir de la terminación del usufructo, de lo contrario serán un obstáculo incompatible con los 
derechos del usufructuario.

b. Derecho a obtener los frutos pendientes al momento de la restitución del bien. Los 
frutos   pendientes   al   iniciarse   el   usufructo   pertenecen   al   usufructuario,   en   cambio   los 
pendientes al momento de la restitución pertenecen al nudo propietario.

c. Derecho   a   indemnizaciones.   Si   la   cosa   ha   sufrido   deterioros   por   culpa   del 


usufructuario, el nudo propietario tiene derecho a reclamar las indemnizaciones de rigor.

d. Derecho al tesoro.

e. Derecho   a   solicitar   jurisdiccionalmente   la   terminación   del   usufructo,   a   entablar 


acciones reales, posesorias y la acción personal de restitución. El usufructo termina, por 
sentencia del juez que, a instancia del propietario, lo declara extinguido por haber faltado el 
usufructuario a sus obligaciones en materia grave, o por haber causado daños o deterioros 
considerables a la cosa fructuaria.

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• Obligaciones:
a. Las   obras   o   refracciones   mayores,   necesarias   para   la   conservación   de   la   cosa 
fructuaria,   serán   de   cargo   del   propietario,   pagándole   el   usufructuario,   mientras   dure   el 
usufructo, el interés legal de los dineros invertidos en ellas. El usufructuario hará saber al 
propietario las obras o refracciones mayores que exija la conservación de la cosa fructuaria. 
Si el propietario rehúsa o retarda el desempeño de estas cargas podrá el usufructuario, para 
libertar la cosa fructuaria y conservar su usufructo, hacerlas a su costa, y el propietario se las 
reembolsará sin interés. Se entiende por obras o refracciones mayores las que ocurren por 
una vez a largos intervalos de tiempo y que conciernen a la conservación y permanente 
utilidad de la cosa fructuaria.
b. El usufructuario es obligado a recibir la cosa fructuaria en el estado en que al tiempo 
de la delación se encuentre, y tendrá derecho para ser indemnizado de todo menoscabo o 
deterioro que la cosa haya sufrido desde entonces, en su poder y por culpa del propietario.
c. El nudo propietario ejerce la posesión de la cosa fructuaria a través del usufructuario, 
quien reconoce sobre ella un dominio ajeno. Hay un desplazamiento del corpus en cabeza 
del usufructuario.

EXTINCIÓN DEL USUFRUCTO:
• Por la llegada del día o el cumplimiento de la condición: el término y la condición no pueden 
afectar el nacimiento del usufructo sino su terminación. En la duración legal del usufructo se 
cuenta aún el tiempo en que el usufructuario no ha gozado de él, por ignorancia o despojo, o 
cualquiera otra causa.

• Por muerte del usufructuario: si antes de vencerse el plazo o de cumplirse la condición 
fijada   para   la  terminación   del  usufructo, muere  el  usufructuario, el  usufructo  desaparece. 
Esta consecuencia se deriva del carácter  intuito personae. Las personas jurídicas pueden 
usufructuar un bien hasta por un periodo de 30 años, si no se ha establecido término para su 
duración.

• Por resolución del derecho del constituyente: por medio de la acción resolutoria un acto o 
derecho desaparece de la vida jurídica, y vuelven las cosas a su estado anterior como si 
nada hubiera ocurrido. Lo mismo ocurre si hay rescisión o nulidad relativa del contrato, como 
si adoleciera de error, fuerza, dolo o lesión enorme.

• Por   consolidación   del   usufructo   con   la   propiedad:   si   el   derecho   real   de   propiedad   y   el 
usufructo quedan en poder de una solo persona, la propiedad adquiere el carácter de plena 
y el usufructo desaparece.

• Por renuncia del usufructuario: la renuncia se entiende a favor del nudo propietario.

• Por prescripción: si se constituye un usufructo sobre cosa ajena, y el usufructuario la posee 
con   justo   título   y   buena   fe   por   un   lapso   de   5   años,   adquiere   ese   derecho   real   por 

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prescripción ordinaria. Si la posesión del usufructuario es irregular, pude adquirir su derecho 
de usufructo en un período de 10 años.

• Por destrucción de la cosa fructuaria: la destrucción de la cosa debe ser total, si es parcial 
subsiste sobre la parte no destruida.

• Por   sentencia   judicial:   el   nudo   propietario   puede   demandar   al   usufructuario   por   el 
incumplimiento   de   las   obligaciones   derivadas   del   derecho   real,   y   obtener   del   juez   la 
restitución de la cosa fructuaria.

ACCIONES REALES

ACCIÓN REIVINDICATORIA
Es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el 
poseedor de ella sea condenado a restituirla.
La acción no solo la tiene el dueño de la cosa sino también, el poseedor regular por medio 
de la acción publiciana, y puede dirigirse contra una persona que no es poseedora, como 
ocurre con el mero tenedor o retenedor injusto.

Diferencia   con  la   acción  resolutoria:  por  medio   de   la   acción   resolutoria   el   contratante 
cumplido o diligente solicita al poder judicial, que se borre de la vida  jurídica  la  relación 
contractual, con base  en el incumplimiento total o parcial de las obligaciones por el  otro 
contratante. La acción resolutoria surge de un contrato y es, una acción personal; la acción 
de   reivindicación   se   deriva   directamente   de   un   derecho   real.   La   acción   resolutoria   es 
prescriptible, la reivindicatoria no prescribe. 

Diferencia con la acción posesoria: las acciones posesorias tienen como fin conservar o 
recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos sobre ellos, y para 
iniciarlas es necesaria la demostración del hecho de la posesión. La acción reivindicatoria es 
una   acción   protectora   del   dominio,   por   lo   que   se   ha   de   probar   este   derecho   real.   Las 
acciones posesorias obran solamente respecto de bienes inmuebles,   y están sometidas a 
prescripción extintiva, la reivindicación ampara a muebles e inmuebles.
Diferencia con la acción personal de restitución: la acción de restitución es de carácter 
personal y emana de obligaciones contractuales.

Diferencia con la acción de petición de herencia: esta acción recae sobre la universalidad 
del patrimonio del causante, y se inicia por el heredero real frente a quien, alegando también 
título de heredero, ocupa las cosas o derechos de sucesión. La acción reivindicatoria tiene 

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como objeto una cosa singular o una cuota indeterminada pro indiviso de una cosa singular. 
En la acción de petición de herencia solo se discute la calidad de heredero, un heredero 
puede   adelantar   la   acción   reivindicatoria   contra   un   tercero,   diferente   de   los   demás 
herederos.

Diferencia con la acción publiciana: esta es una variante de la acción reivindicatoria cuyo 
titular es el poseedor regular, quien, para legitimar su acción, deberá demostrar el hecho de 
la posesión con justo título y buena fe. La acción reivindicatoria tiene como fundamento la 
existencia del dominio.

PRESUPUESTOS AXIOLÓGICOS DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA:
• Que el demandante sea titular del derecho de propiedad sobre la cosa cuya restitución 
demanda.
• Cosa singular reivindicable o cuota determinada de la cosa singular.
• Identidad entre lo poseído y lo pretendido.
• Que el demandado tenga la calidad jurídica de poseedor.

En principio solo esta legitimado para adelantar la acción el propietario pleno de una cosa 
singular.   Pero   también   la   pueden   ejercer   el   nudo   propietario,   el   propietario   fiduciario,   el 
copropietario en la cuota determinada que le corresponde, el poseedor regular en acción 
publiciana, el usufructuario y habitador.

Solo las cosas singulares pueden ser objeto de la reivindicación, si es una cosa universal, la 
acción para obtenerla es la de petición de herencia.
Las cosas muebles, cuyo poseedor las haya comprado en una feria, tienda o almacén u otro 
establecimiento industrial en que se vendan cosas muebles de la misma clase, caso en el  
cual no estará el poseedor obligado a restituir la cosa, si no se le reembolsa lo que haya 
dado por ella  y lo que haya ganado en repararla y mejorarla.

Se puede reivindicar una cuota determinada pro­indiviso de una cosa singular. La acción 
reivindicatoria   debe   centrarse   sobre   una   cuota   abstracta   o   ideal,   ya   que   esa   es   la 
característica esencial de la indivisión. 
La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor. El titular o propietario de la cosa 
debe averiguar quien es la persona que pretende el dominio y la calidad jurídica que tiene. Si 
la   tiene   en   su   podar   una   persona   distinta,   que   no   tiene   (animus   domini)   intención   de 
adquirirla o sea no discute el dominio, a nada conducirá la acción contra ellos. Si el dueño no 
tiene los elementos suficientes para determinar quien es el poseedor y el objeto está en 
manos de un mero tenedor, la ley lo faculta para hacerlo comparecer ante el juez, y  declarar 
el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre la tiene. Una vez notificada la demanda 
del propietario al poseedor, se interrumpe el plazo de prescripción.
Si   se   trata   de   una   posesión   en   comunidad,   la   acción   debe   dirigirse   contra   todos   los 
comuneros y no contra uno de ellos en particular. Si en la sucesión no se ha aprobado la 

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partición,   la   acción   reivindicatoria   debe   dirigirse   contra   todos   los   herederos.   En   caso   de 
haberse adjudicado el bien a un heredero, solo contra este obra la acción.

Se puede intentar la acción de reivindicación contra el poseedor de buena fe si enajenó la 
cosa durante el proceso y ha dejado de poseer por hecho o culpa suya, como si actualmente 
la poseyera. Si antes de notificada la demanda de reivindicación, el poseedor de buena fe la 
enajena   y   por   esta   causa   se   hace   difícil   su   restitución,   procede   contra   él   la   acción 
reivindicatoria, pero solo para la restitución de lo que hubiere recibido por ella. También se 
puede intentar contra el poseedor de mala fe que dejo de serlo, como si poseyera la cosa  
actualmente. Si es derrotado en juicio, como no tiene la cosa en su poder, debe obtenerla y 
si no lo logra debe restituir su valor, con todos los frutos y demás prestaciones.  Si un mero 
tenedor no restituye a la terminación del contrato el bien dado en tenencia, el propietario 
tiene  acción   para   recuperarla   con  base  en   el   contrato  celebrado   mediante  l  denominada 
acción de restitución.

En un proceso de reivindicación, el acto al probar la propiedad sobre el bien inmueble con 
títulos debidamente registrados, debe identificarlo por sus linderos, área, accesorio, a fin de 
establecer una coincidencia plena con el bien poseído por el demandado. Si el actor teme la 
cosa objeto de su pretensión sufra deterioro en manos del poseedor demandado, pueden 
ejercer los medios de protección o defensa, es decir, pedir su secuestro, y el poseedor será 
obligado   a   consentir   e   él     a   dar   seguridad   suficiente   de   restitución   para   el   caso   de   ser 
condenado. El poseedor sigue gozando del derecho real que se discute hasta la sentencia 
definitiva. 

Si es vencido el poseedor, restituirá la cosa en el plazo fijado por la ley o por le juez. En la  
restitución de una heredad se comprenden las cosas que forman parte de ella, o que se 
reputan como inmuebles, por la conexión con ella. Las otras o serán comprendidas en la 
restitución,   si   no   lo   hubieren   sido   en   la   demanda   y  sentencia,   pero   podrán   reivindicarse 
separadamente. Si el poseedor estaba de mala fe es responsable de los deterioros que por 
su  hecho   o   culpa   ha   sufrido   la  cosa.  Si   el   hecho   es  causado   por  caso   fortuito,  no   está 
obligado a responder por los deterioros, a no ser que se hubieren presentado durante la  
mora   de   restituir.  El  poseedor  de   buena   fe   no   es   responsable   de   los  deterioros  sino   en  
cuanto se hubiere aprovechado de ellos. Si el poseedor esta de buena fe, no es obligado a la  
restitución   de   los   frutos   percibidos   antes   de   la   notificación   de   la   demanda.   Se   obliga   a 
restituir   los   frutos   percibidos   después   de   la   contestación   de   la   demanda,   ya   que   es   el 
momento en que se ha interrumpido el plazo de prescripción por la notificación. 

El poseedor vencido tiene a su favor prestaciones que son: el pago de mejoras efectuadas 
por él y los gastos ordinarios realizados para la obtención de los frutos. Las mejoras son 
necesarias, cuando están orientadas a la conservación de la cosa y que, de no efectuarse 
producen su menoscabo, deterioro o perdida. Se abonarán al poseedor estas expensas, en 
cuanto   hubieren  sido  realmente   necesarias,  pero   reducidas  a   lo   que   valgan   las  obras al 
tiempo de la restitución. 

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Tanto el poseedor de buena fe como al de mala fe, deberán pagarse las mejoras necesarias 
ejecutadas   durante   el   tiempo   de   posesión,   ya   que   es   un   gasto   ordinario   invertido   en   la 
producción de los frutos. Las mejoras útiles son aquellas que aumentan el valor venal de la 
cosa, es decir su contenido económico o pecuniario. Si el poseedor obró de buena fe tiene 
derecho al abono de las mejoras útiles hechas antes de la notificación de la demanda. Si el 
actor o reivindicante logra probar que el poseedor realizó la mejora de mala fe antes de la 
notificación de la demanda, no se le abona y será tratado cono un poseedor de mala fe. El 
poseedor vencido tiene el derecho de retener  la cosa hasta tanto no se le pague o garantice 
el pago de las mejoras y expensas. 

ACCIÓN PUBLICIANA:
Como   el   poseedor   regular   no   es   propietario,   la   ley   crea   una   variante   de   la   acción 
reivindicatoria   para   protegerlo,   en   el   evento   de   que   pierda   la   posesión   en   el   recorrido 
existente   entre   su   iniciación   y   la   adquisición   del   derecho.   El   poseedor   regular   tiene   el 
privilegio de iniciar el viaje hacia el derecho en la excelente compañía del justo título y la 
buena fe, y por tal razón el legislador le brinda como defensa esta acción.
Requisitos:
• Solo la tiene el poseedor regular.
• El poseedor regular debe haber perdido la posesión de la cosa.
• El poseedor debe estar en camino de ganar el dominio por prescripción. Si ha cumplido el 
tiempo exigido por la ley, la acción para recuperar la posesión será la reivindicatoria.
• La acción publiciana únicamente puede iniciarla el poseedor regular contra una persona 
que no sea el verdadero dueño o un poseedor con igual o mejor derecho.

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TITULO II: OBLIGACIONES
NEGOCIO Y ACTO JURÍDICO

El   Derecho   objetivo   se   manifiesta   a   través   de   normas   jurídicas,   las   cuales   tienen   dos 
extremos: 
a) Un supuesto de hecho, una previsión o una hipótesis, dada la cual, se produce una 
b) consecuencia jurídica, efectos jurídicos.

El supuesto de hecho, puede ser: 

1.­   Un   hecho   jurídico:   es   jurídico,   por   cuanto   el   ordenamiento   lo   toma   en   cuenta   para 
asignarle   consecuencias,   si   no   es   así,   es   irrelevante,   no   es   hecho   jurídico,   Vg.:   Los 
comportamientos sociales (saludar, despedirse, visitar al amigo, no saludar, no despedirse 
etc.).
El   hecho   jurídico,   es   un   acontecer   al   cual   el   ordenamiento   jurídico   da   trascendencia 
asignándole consecuencias jurídicas que son o configuran una situación jurídica como en el 
nacimiento, o la modifican como el llegar a la mayoría de edad o adquirir enfermedad mental, 
o extinguen una situación jurídica como en la muerte.

En el acaecimiento del hecho puede o no intervenir la voluntad del sujeto de derecho, como 
en los hechos naturales: el transcurso del tiempo como extintivo de un plazo, o que hace 
adquirir   el   derecho   (usucapión)   o   extinguirlo   (prescripción   extintiva);   pero   pueden   ser 
voluntarios: como en el suicidio, en la accesión la incorporación que se realiza, o la posesión 
que se tiene sobre un bien, o el avecindamiento como fijación voluntaria del domicilio (76 C. 
C.), o en la ocupación la aprehensión (685, 699 C. C.), en la posesión. Se duda respecto de 
si la formación de la U. M. H. es un hecho o un acto.

Pero   para   en   tales   casos,   la   consecuencia   se   atribuye   por   el   ordenamiento   por   el   solo 
acontecer, independientemente de la voluntariedad, por lo cual, la voluntad o sus  defectos o 
vicios son irrelevantes, no son objeto de análisis.

2.­ Acto Jurídico: Al igual que en el hecho, es jurídico, por cuanto el ordenamiento le asigna 
consecuencias,   si   no   las   tuviera,   no   sería   jurídico,   pero   acá,   el   fundamento   de   la 
consecuencia, es el comportamiento voluntario del sujeto y por ello el consentimiento y sus 
vicios son materia de análisis y producen consecuencias, por ejemplo la nulidad.

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Puede   ser   comportamiento   voluntario   ilícito   (D.   Sancionatorio)   o   lícito,   que   produce 
consecuencias jurídicas.

Se divide en ACTO DE DERECHO y NEGOCIO JURÍDICO: Si el acontecer voluntario lícito 
produce   consecuencias   jurídicas   impuestas   por   el   ordenamiento,   no   susceptibles   de 
modificación por la voluntad del sujeto, estamos en presencia de un ACTO DE DERECHO, 
Vg.   Reconocimiento   del   hijo   extramatrimonial,   En   algunas   circunstancias   la   tradición, 
adopción, el pago.

Por el contrario, si el sujeto puede moldear, regular las consecuencias jurídicas, estamos en 
presencia de un N. J.

Acá   aparece  entonces   el  N.  J.  como  el   supuesto   de   hecho   que  produce   consecuencias 
jurídicas autorregulables por el sujeto. Concepto: Hecho jurídico, voluntario, lícito, en el cual 
es determinante en su realización y en la producción de los efectos jurídicos, la voluntad del 
sujeto.
El C. C. no habla de N. J. sino de acto o declaración de voluntad, ver los Art. 1502, 1517, y de 
N. J lo menciona en el 2142, 2146, 2160.
En el C. Co. sí se habla específicamente de N. J: 825, 832, 833, 838, 845, 865, 884, 899,  
900 etc.

Definición de N. J.: a) Voluntaristas: Manifestación o declaración de voluntad del sujeto de 
derechos   que   produce   consecuencias   jurídicas   de   tipo   patrimonial   o   extrapatrimonial, 
autorregulables por el sujeto de derecho. B) No voluntaristas: comportamiento o conducta 
del   sujeto   de   derechos,   social   y   jurídicamente   reconocido   como   autorregulador   de   sus 
propios intereses, patrimoniales o extramatrimoniales.

Para los voluntaristas hay negocios que requieren declaraciones expresas de voluntad (1640, 
2004, 2373 C. C., 523 C. Co.); pero deben admitir que hay casos en los cuales la declaración 
de voluntad es tácita, se deduce de ciertas circunstancias (1287, 1290, 1713, 1754, 2014 C. 
C.   842   C.   Co.);   y   finalmente   hay   ocasiones   en   las   cuales   el   silencio   constituye   una  
declaración de voluntad (736, 739, 1290)

Crítica   de   la   Def.   Voluntarista:   Art.   2151   C.   C.   que   por   evidente   inconsistencia,   tiene 
respuesta contraria del 1275 del C. Co.

En ambas definiciones es vital la exteriorización de la voluntad del sujeto, su manifestación 
para que sea reconocible, la autorregulación, la autonomía de la voluntad, reconocida por el 
ordenamiento como generadora de consecuencias jurídicas definidas por el sujeto, pero que 
tienen fuerza de ley (1602 C. C.), autonomía en cuanto a la realización del N. J y en cuanto a 
sus efectos, como reconocimiento de la iniciativa privada.

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Pero la autonomía tiene sus límites y barreras: El orden Público, las buenas costumbres, la 
equidad,   las   normas   imperativas.   Ello   explica   los   límites   al   arrendamiento   de   inmuebles 
urbanos,  a   las  tasas   de   interés,   restricciones  a   los   prestadores   de   servicios  públicos,   el 
castigo penal de la usura. Las normas imperativas, de orden Público, consagran o aplican 
los principios permanentes y fundamentales del grupo social, son vitales para la organización 
y funcionamiento del grupo social y por ello limitan la autonomía de la voluntad. Vg.: Art. 6, 
16, 1523, 1518, 1524, 1602, 1742 C. C.

Cualquiera que sea la definición que adoptemos de N. J., ella implica una manifestación de 
voluntad   o   un   comportamiento   o   conducta   del   sujeto   de   derecho,   que   produce 
consecuencias jurídicas, patrimoniales o extrapatrimoniales, autorregulables.  

CONTRATO MERCANTIL: Una especie muy importante de N. J. que define el Art. 864 del 
C. De Co.  Diferencias con el N. J.

CONTRATO   CIVIL:  Especie  muy   importante   de   N.   J.   que   define   el   Art.   1495   C.   C. 
Diferencias con el N. J. y con el contrato mercantil.

El  elemento  común al N. J. y a  los contratos, es la  participación voluntaria del  o de  los 


sujetos de derecho, la declaración o manifestación de su voluntad, razón por la cual, su 
creación y efectos dependen de la voluntad, ella es el motor y el límite de los efectos, y por 
ello sus vicios o deficiencias, inciden en la validez del N. J. o del Contrato así como en la 
permanencia   de   sus   efectos   y   en   el   aval   del   ordenamiento   jurídico.   Por   ello   justifica 
analizarlos en forma integral, bajo el nombre de N. J.

Los   efectos   del   N.  J.   pueden  ser:  Adquirir  un   derecho   subjetivo   o   una   posición   activa   o 
pasiva en una relación jurídica, y dicha adquisición puede ser originaria, si no se funda en 
una anterior, si no hay transmisión. Vg.: en el matrimonio, en el contrato de trabajo, en la 
constitución de una sociedad. Pero puede ser derivativa, en la cual hay un nexo causal entre  
el derecho anterior y el actual, como en la compraventa seguida de la tradición, en la cesión 
de crédito civil, aún cuando se altere el contenido del derecho, como en la constitución del 
usufructo o de la servidumbre o hipoteca.
Otro efecto puede ser extinguir una relación jurídica, lo que le sucede al vendedor que da la 
cosa, en la separación de bienes, en la remisión de la deuda, en el abandono de la cosa, o 
modificar  lo   cual   también   sucede   en   la   separación   de   bienes,   en   la   modificación   de   los 
estatutos de la sociedad, en la transacción.

CLASIFICACION DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS

1.­ Unilateral ­  Plurilateral: Según intervengan una sola parte o más de una parte.

Unilateral: Si interviene una sola parte integrada por una persona, es unilateral simple, pero 
si   es   una   parte   integrada   por   varias   personas,   es   unilateral   complejo   como   si   varios 

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copropietarios ofrecen en venta su inmueble, o como lo son las decisiones que toma una  
asamblea   general   o  una  junta  directiva, en  los cuales se  analiza  el   cumplimiento  de  los  
requisitos formales para la toma de la decisión, pero no la voluntad de cada uno de los 
votantes.

Ejemplos: 
­ Testamento: 1055
­ Aceptación de la herencia: 1282
­ Oferta mercantil (845), comunicada, es irrevocable y si se revoca: solo Indemnización de 
perjuicios creo que plenos, si no fuera así, sobraría la norma (2341 C. C.) mirar artículo 863 
C. De Co.
­ Oferta mercantil escrita (847) a persona no determinada no obliga, pero ¿es revocable? a  
persona   determinada   si   obliga,   si   se   revoca   debe   indemnizar,   pero   ¿puede   exigirse   el 
cumplimiento?
­   Oferta   mercantil   mediante   exhibición   en   vitrinas,   etc.   (848)   obliga,   luego   si   se   revoca 
indemniza   y   además   puede   exigirse   el   cumplimiento.   Salvo   agotamiento   de   mercancías 
(849)
­ Oferta mercantil pública de premio o recompensa (856)

Plurilateral: sinónimo de convención, hay varia partes. Todo contrato es N. J. Plurilateral, 
pero no todo negocio es contrato, es decir, hay N. J. plurilaterales que no son contrato. 

2.­Típico y Atípico (nominado e innominado) normas que los rigen

3.­ Gratuito y oneroso (1497 C. C.)
Si la utilidad es solo para una parte, es gratuito (donación, testamento), si la utilidad es para 
ambas partes, es oneroso (compraventa, arrendamiento etc.)
1501 C. C.: Hay negocios esencialmente onerosos (compraventa 1849, arrendamiento 1973), 
otros   esencialmente   gratuitos   (comodato   2200,   donación   1443);   Otros   son   naturalmente 
gratuitos   (mutuo   civil   2221,   2230,   depósito   civil   2240   y   2244);   Otros   son   naturalmente 
remunerados (mutuo mercantil 884 C. De Co, 1163).
Consecuencias jurídicas de la clasificación: Error  in  personae  (1512), Responsabilidad del 
deudor (1604, 63 C. C.); Fraude pauliano (2491); Sociedad Conyugal (1781); Necesidad de 
insinuación (1458)  

4.­ Aleatorio y conmutativo 1498: Resultados económicos valuables  ab initio  o no, Seguro, 


renta vitalicia.­ Lesión enorme

5.­  Inter vivos  y  mortis causa: 1262 testamento. La muerte produce la transmisión total o 


parcial. Los negocios sobre derecho a suceder es ínter vivos (1520)

6.­Negocios patrimoniales y de familia: 180, 1771

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7.­ N. J. de ejecución instantánea y de tracto sucesivo: Según puedan o no cumplirse en un 
solo instante las prestaciones: Resolución – Terminación, Teoría de la Imprevisión (868 C. 
De Co), cesión del contrato (887 C. De Co.)

8.­ Paritarios y de adhesión: con cláusulas de libre discusión. Las cláusulas contradictorias o 
los vacíos, se interpretan en contra de quién impone las condiciones. 

9.­ Principales y accesorios (1499) 2409 y 2432 C. C.

10.­ Contratos Unilaterales y bilaterales 1496 C. C.

11.­ Contratos Reales (1500 C. C.): Depósito 2236/7, Mutuo 2221, Comodato 2200,  prenda 
2409 y 2419 C. C., 1204 C. De Co.

12.­ Negocios Solemnes, consensuales y reales (1500)

Principio general: La consensualidad, pero en materia civil 1502 + C. P. C. 232
En Materia Mercantil 824 C. De Co. No opera presunción 232 C. P. C.

Por excepción son solemnes, si norma expresa impone la forma, de resto consensuales.

La   solemnidad   puede   ser:  ad   substatiam   actus  sin   la   forma   no   existe   el   N.   J.,   no   es 
reemplazable la forma, solo se prueba acreditando la realización de la forma.
Ad probationem: El N. J., existe, se forma por el solo consentimiento, pero para su prueba 
se requiere el escrito, luego puede complementarse la prueba escrita con otros medios de  
prueba, pero ¿es admisible  la confesión?  C.  De  Co 1037 y  1046  (seguro  se  prueba  por 
escrito o confesión); 1578, 1603, 1645 (transporte marítimo);  1666, 1667 (fletamento); 1678 
(arrendamiento de naves).

NEGOCIOS SOLEMNES:

1.­ EXIGEN ESCRITO PRIVADO:

Documento es según el 251 del C. P. C., el escrito, impreso, plano, dibujo, cuadro, fotografía, 
cinta   cinematográfica,   disco,   grabación   magnetofónica,   talones,   contraseñas,   etiquetas, 
sellos, y en general todo mueble que tenga carácter representativo o declarativo, incluidos 
los medios magnéticos o electrónicos (Ley 527/99). 826 y 827 C. De Co: ¿requiere la firma 
autógrafa? Vg.: ¿Una grabación de un contrato sería suficiente para los N. J. que requieren 
de escrito privado?
De acuerdo con la Ley 527/99 el escrito es sustituible totalmente por el medio electrónico.

a.­ Promesa Bilateral Civil de N. J. (1611 C. C.) así como la promesa unilateral (opción) L. 
51/18.

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¿Es aplicable a la promesa mercantil lo anterior? El C. De Co., guarda silencio, el 861 se 
refiere a la promesa, pero no a la forma. Jurisprudencia: En materia de promesa de sociedad 
si requiere escrito (119 C. De Co.) 
b.­ Cesión de D. Litigiosos (1969)
c.­ Cesión de crédito que no consta en título valor: 1959 y ss. C. C.: Partes, formalidades, 
oponibilidad, responsabilidad del cedente. 

Paralelo entre Cesión de Crédito y endoso de Título Valor

   Cesión Endoso de Título Valor

1. Partes:             1.  Partes:
Cedente y Cesionario         Endosante y Endosatario
2. Forma: 2.  Forma:
Escrito y Entrega ­ Al portador: Entrega
­ A la orden: Endoso y entrega
­ Nominativos: Endoso, Registro y entrega.
3.  Oponibilidad 3.   Oponibilidad
Requiere Notificación para          No requiere notificación
Oponibilidad frente al deudor y 
Terceros.  Artículo 1960 C. C.
4.  ¿Qué garantiza? 4. ¿Qué garantiza?
El cedente garantiza que el El endosante garantiza el Pago.
Crédito existe.  

5.  ¿Qué se transfiere?       5.  ¿Qué se transfiere?
El mismo crédito que tenía el      El derecho literal y autónomo (encausado) 
Cedente (causado). 
No excepciones personales.
6. Prescripción       6.  Prescripción
Ley 791 de 2002. ¿Cuánto?       Regla general 3 años.  Cheque 6 meses

d.­   Cesión   de   contrato   civil,   no   es   viable   sin   el   asentimiento   del   contratante   cedido,   y 
mercantil que conste por escrito: 887, 888 C. De Co. Responsabilidad del cedente (890). Una 
vez notificado el contratante cedido, no puede pagar al cedente (892).­ reserva de derechos 
(893).

e) Prenda mercantil 
- Con tenencia: consensual (1204), pero el privilegio solo surge con la entrega., pero hay 
acción para exigir la entrega.
- Sin desapoderamiento (1207) sobre ciertos bienes, requiere escrito

f) Poder 836 C. De Co., 640 C. De Co., Art. 28 Dec. 960/70, poder judicial especial.

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g) Fiducia Mercantil 1226, 1228 c. de Co.   D. 663, 847/93 

h) Carta de Crédito 1408 C. De Co.

i) Títulos valores 619 y ss C. De Co.

j) Enajenación de establecimiento de Comercio 525 C. De Co.

k) Constitución Empresa Unipersonal (Art. 72 Ley 222/95)

2.­ ESCRITURA PÚBLICA (Art. 13 D. 960/70)

a.­ Todo acto que conduzca a enajenación, gravamen o limitación de derechos reales en 
inmuebles (Art. 12 D. 960) 

b.­ Testamento 1055/1064 C. C.

c.­ Capitulaciones 1772 C. C.

d.­ Disolución de la sociedad conyugal: 1820 C. C.

e.­ Constitución de toda sociedad 98, 100, 110, 112  C. De Co.

f.­ Cesión Derechos hereditarios  1967 C. C.

g.­ Poder general

h.­ Negocios dispositivos sobre naves y aeronaves 1427 C. De Co.

i.­ Matrimonio civil

j.­ Fiducia mercantil en ocasiones. 1228 C. De Co

3.­ CONTRATOS REALES

Depósito  2236/37, 1170 C. De Co

Mutuo 2221, 1163 C. De Co.

Prenda Civil 2409, 2419 La Mercantil no 1204

Comodato 2200.

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13.­ Negocios de enajenación, de obligación y de administración

Los primeros son aquellos que conducen como un primer paso, a la transferencia de un 
derecho real, generando la obligación de transferirlo, lo que se realiza a través de otro acto o 
negocio; los de obligación, generan obligaciones diferentes a las de transferir el derecho real. 
Los de administración buscan la conservación o explotación del derecho, sin disponer del 
mismo.
Facultades de los administradores de bienes ajenos:
303 El titular de la patria potestad
483 Tutor o Curador
2158 Mandato.

Diferencia entre título y modo:
Título: Es el hecho o acto jurídico a los cuales la Ley otorga la virtualidad de conducir a la 
adquisición del derecho real; Es el hecho del hombre o la sola disposición legal que legitiman 
y facultan al sujeto de derecho para adquirir un derecho real, es el antecedente o causa de la  
adquisición de los derechos reales, es la causa mediata de la adquisición de los derechos 
reales.

Si es reconocido por la Ley, es justo, y no son justo título los del artículo 766.
Mediante el título no se adquieren los derechos reales, conducen a su adquisición.

Si además de justo título se tiene buena fe, se es poseedor regular (764)

Modo: Es la forma inmediata de adquisición de los derechos reales. Ocupación, 
accesión, tradición, prescripción.

VENTA DE COSA AJENA: 1871 C. C., 907 C. De Co.

CONTRATOS BILATERALES:
­ Condición Resolutoria tácita: 1530, 1536,1546 y 870 C. De Co. Ver 925 C. De Co.  Única 
diferencia entre ambas instituciones en civil y comercial. Mutuo disenso tácito, no opera ni 
el 1546 ni el 870: No acción indemnizatoria.
­ Mora: 1608 + 1609
­Efectos de la mora: 1607 + perjuicios: 1615
­ Exceptio non adimpleti contractus (1609).

PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA O DE VALIDEZ DEL NEGOCIO,  Distinguiendo entre 
negocios mercantiles y civiles. 1502 + forma ya vista.

Si no se dan conduce en materia mercantil a la inexistencia. Si se dan pero con deficiencias,  
conducen a la nulidad. En materia civil, su ausencia o deficiencia generan nulidad.

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I.­ CAPACIDAD

El negocio es autorregulación, exige experiencia, capacidad de discernimiento.
Concepto: Capacidad de goce (estática) y de ejercicio (dinámica).

QUIENES TIENEN CAPACIDAD DE EJERCICIO: 1503 C. C., 12 C. De Co

­ Se presume legalmente que los mayores de 18 años tienen capacidad de ejercicio.
(Art. 66 presunción legal y de derecho). Puede desvirtuarse.
­ Se presume de derecho, para efectos de capacidad, que los menores de 18 son incapaces  
para  celebrar negocios jurídicos (Art. 34 C. C. y Ley 27/77)  

INCAPACES:

1.­  POR RAZONES DE EDAD:
­ Art. 34 clasifica por edades y a cada incapacidad debe corresponder una consecuencia 
1504 C. C.­ 899 y 900 C. De Co.

EXCEPCIONES A LA INCAPACIDAD:
Particulares para algunos negocios:
- Matrimonio (116) y capitulaciones (1777)
- Testamento del menor púber (1061)
- Reconocimiento Hijo extramatrimonial
- Menor Mandatario 2154
Generales para los negocios en general:
- Habilitación de edad (339) no existe desde Ley 27/77
- Peculios del menor (291, 294, 303)
- Puede poseer (784)

Como se subsana la incapacidad: Representación de los menores en la familia matrimonial y 
en la extramatrimonial.

2.­ INCAPACES POR CAUSAS DIFERENTES A LA EDAD

a)  ENFERMEDAD MENTAL: 1504: DEMENTES: alteración de la capacidad de raciocinio, de 
autorregular, de autodeterminarse, ausencia de voluntad reflexiva (Art. 8° L.95/890 subrogó 
el     545   C.   C.).   No   importa   la   causa,   congénita   o   adquirida:   La   embriaguez   habitual,   la 
dependencia   habitual   de   las   drogas,   la   debilidad   mental,   la   demencia   senil,   y   estados 
patológicos, siempre calificados por expertos, psiquiatras.

DEMENTES INTERDICTOS Y NO INTERDICTOS: 

72
El   demente  no   interdicto  está   amparado   por   la   presunción   de   capacidad,   pero   puede 
desvirtuarse   para   el   caso,   acreditando   estado  de   demencia   al   negociar,   con   la   dificultad  
probatoria obvia (553).

La  interdicción  se justifica para los menores púberes o + de 18, la sentencia destruye la 
presunción   de   capacidad   (553)   para   reemplazarla   por   presunción   de   derecho   de 
incapacidad,   es   una   sentencia   declarativa,   borra   los   intervalos   lúcidos   y   evita   discusión 
acerca del estado de demencia, se prueba con la sola sentencia y conduce a la nulidad  
absoluta.

En el caso del matrimonio (140­3).

b)  DISIPADORES INTERDICTOS

1504   inciso   3°,  534:  Consumos  repetitivos  y  desproporcionados en   cosas  caprichosas  e 


inútiles que denotan falta total de prudencia, teniendo en cuenta su capacidad patrimonial.
La sentencia es constitutiva del estado de incapacidad (531), se le deja parte de los bienes  
para su administración (542).­ Es incapaz relativo. Matrimonio: No es incapaz.

c) SORDOMUDOS QUE NO PUEDEN DAR A ENTENDERSE POR ESCRITO

1504, 560: Carece de medios para desarrollarse y para manifestar su voluntad, pero cesa si 
se puede dar a entender por escrito (560). Incapaz absoluto. No en el Matrimonio.

Situación de la Mujer casada (viejo 1504) HOY Ley 28/32 (D. 2820/74)
Personas Jurídicas (viejo 1504) Las tenía como incapaces relativos. 98 C. De Co, 110, 112: 
No son incapaces, solo que su capacidad está referida al objeto social (99 C. De Co).

INCAPACIDADES ESPECIALES (1504 in fine)
501, 1852, Art. 3° Ley 28/32)
C. de Co.: 839, 906, 127
II.­ CONSENTIMIENTO

Es la manifestación o expresión de la   voluntad del sujeto o sujetos de derecho, en forma 
simultánea   y   concurrente   en   materia   civil   (?),   en   materia   mercantil   a   través   de   la   oferta 
verbal, escrita, telefónica, etc., y su aceptación en los términos señalados por el C. De Co. 
(850,851), de su decisión de aceptar y así concluir el negocio, en el cual están incorporadas 
las consecuencias que por Ley se derivan de querer el negocio (1603 C. C., 871 C. De Co.),  
y exteriorizar dicho querer

Desde luego la voluntad exteriorizada normalmente corresponde a lo realmente querido por 
el sujeto (simulación), aunque en ocasiones ello no es así: 1298, 1030, 2014, 2151 C. C.

73
La voluntad que produce efectos es la manifestada, la exteriorizada, bien sea verbalmente, 
por escrito, etc., o por comportamiento.

No solo debe existir el consentimiento, sino además debe estar exento de vicios: 1508

1.­ ERROR 

Desacuerdo   inconsciente   entre   la   idea   y   la   realidad,   entre   lo   realmente   querido   y   lo 


expresado, no importa que sea espontáneo o generado por la actividad de un tercero. Puede 
ser de hecho (sobre la persona, la naturaleza del negocio o el objeto) o de derecho.

ERROR DE DERECHO: 9°, 768 in fine,  1509: No vicia el consentimiento, se refiere a error 
sobre  la  existencia o  alcance de  una  norma  legal, pero  si  como consecuencia  de  él, se 
afecta el objeto o la causa, si sería vicio (doctrina).2315, 2475.

ERROR DE HECHO:

a) Error en la persona: 1512: Lo vicia si es determinante, como en los intuitu personae, y ello 
se presume en los gratuitos. Genera indemnización de perjuicios.

Puede   versar   sobre   la   identidad   del   sujeto   o   sobre   sus   calidades,   sobre   la   identidad  
equivaldría  a no  consentimiento = inexistencia  = nulidad, en  civil; sobre las calidades es 
nulidad relativa.

En el matrimonio 140 # 1°, testamento, en el pago (1634, 2313­2321).

b) Error en el objeto: Discrepancia entre la idea del objeto y su realidad. 

- Sobre la identidad del objeto: 1510. Implicaría ausencia de consentimiento, Inexistencia del 
Negocio (doctrina), en civil = nulidad.
- Sobre calidad esencial intrínseca del objeto: sobre la sustancia objetiva: 
1511: es vicio, conduce a nulidad relativa. Esencial es importante, no accidental.
- Sobre calidad extrínseca, no relativa a la sustancia corporal, solo vicia el consentimiento si 
es  determinante y conocido por la contraparte.  Luego si no es determinante, o no lo 
conoció la contraparte, no es vicio. (1511)

c)   Error   sobre   la   naturaleza   del   negocio:   1510   en   civil   nulidad,   en   comercial:   es   no 
consentimiento, luego inexistencia.

d) Error sobre los motivos determinantes: Pufendorf: No lo considera nuestro C. C., no cabe 
en la causa, pues por motivos solo es anulable cuando son ilícitos. 
Si   se   condicionó   el   negocio   a   la   realidad   de   los   motivos,   estaría   sometido   a   condición 
suspensiva o resolutoria, según el caso, pero no enmarca como vicio del consentimiento. 

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ERROR OBSTÁCULO/ ERROR NULIDAD

En   materia   mercantil,   como   se   reconoce   la   inexistencia   como   forma   de   ineficacia,   hay 


errores que implican que no se formó el consentimiento, éste faltó, y faltando un elemento 
estructural del negocio, obstaculiza su nacimiento. Lo mismo se dice pero a nivel doctrinal, 
no reconocido por la jurisprudencia, en materia civil.

Error sobre identidad física de la persona en los  intuitu  personae, sobre la identidad del 


objeto, sobre la naturaleza del negocio.

Los   errores   nulidad   serían   sobre   la   calidad   esencial   intrínseca,   calidades   extrínsecas 
determinantes y compartidas, sobre calidades personales en los intuitu personae.

Errores   indiferentes:   Sobre   los   motivos   determinantes   o   no   determinantes,   calidades 


extrínsecas determinantes pero no compartidos o no reconocibles, calidades intrínsecas no 
esenciales, sobre el valor de las prestaciones.

2.­ DOLO: 1515

Son artificios, maniobras que una parte emplea para inducir a la otra en error y así llevarlo a 
negociar, el solo silencio pudiera configurarlo. Es un error provocado por una parte, el cual 
determina la celebración del negocio, pero se sanciona no por el error al cual conduce, sino  
por el dolo que determina la conclusión del negocio.

Para que vicie: debe ser obra de una parte y además determinante. Si no es obra de una 
parte ni es determinante, no es vicio por dolo, pero si reúne los requisitos del error, vicia el 
consentimiento por error.

- Debe ser obra de una de las partes o de su representante, si la maniobra la realiza un 
tercero, no puede hablarse de dolo, pero da lugar a indemnización de perjuicios: a cargo del 
tercero por el total de los perjuicios, y del otro contratante (a quién aprovecha la gestión del 
tercero)   por   el   valor   del   provecho.   Pero   si   el   tipo   de   error   al   cual   induce   el   tercero,   es 
suficiente para viciar el consentimiento por error, además conduce a la nulidad por error.
- Debe ser determinante: Es decir, sin él, no se hubiera realizado el negocio, aunque se trate 
de un error de aquellos que de ser espontáneos, no hubiese viciado el consentimiento: Vg.: 
sobre   los   motivos   determinantes,   sobre   el   valor   de   las   prestaciones,   sobre   un   punto   de 
derecho.   Desde   luego,   si   es   de   aquellos   que   siendo   espontáneos   hubiesen   viciado   el 
consentimiento, también conduce a la nulidad por dolo + indemnización de perjuicios (así no 
se diga expresamente en el 1515 # 2.).
- Si no es determinante, ni siendo espontáneo vicia el consentimiento, pero incide en las 
condiciones del negocio, por ejemplo compro el cuadro más caro por que me afirman que es 
viejo, opera la obligación de indemnizar (1515 inciso final).

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El dolo debe probarse, no se presume, salvo norma legal en contra (769, 1516 C. C.) Vg. 
2284; 835 C. De Co.
    El dolo conduce a la Nulidad relativa + creo que con indemnización de perjuicios.

En el matrimonio: No es vicio.
En el caso del menor: 1744: el dolo del menor para inducir a que se crea que es mayor, hace  
que el negocio sea inatacable.

3.­ FUERZA O VIOLENCIA: 1513 C. C.

Se   afecta   la   libertad,   la   espontaneidad   en   el   consentimiento   pues   la   amenaza   ejercida 


produce un temor de un mal grave e irreparable, hace que se consienta, obliga a consentir.

Puede ser física, sería ausencia de consentimiento
Puede ser moral: amenaza actual, injusta y grave que infunde temor de verse expuesto el 
sujeto su familia a un mal grave e irreparable:
- Intensa (1513): impresión fuerte para el sujeto pasivo. Subjetiva.
- Determinante: Sin ella no se hubiese negociado
- Contraria a derecho: Si amenazo con demandar no es contraria a derecho
- No importa si es un tercero o la propia parte.

¿ESTADO DE NECESIDAD?

¿VIOLENCIA GENERALIZADA Ley 201/59?

LESION ENORME

En   el   derecho   R.   Se   inicia   como   rechazo   a   la   usura,   luego   se   implementa   en   la   venta, 


inicialmente solo a favor del vendedor, y se fue ampliando.

Dos   teorías   acerca   de   su   razón   de   ser:   a)   Sistema   subjetivo:   ante   la   conclusión   de   un 
negocio   desfavorable   económicamente,   hay   un   vicio   presunto   en   el   consentimiento, 
generado por error o por violencia.
b) Sistema objetivo: No importa que se haya consentido a pesar de conocerse la falta de 
equivalencia,   si   objetivamente   hay   desproporción   fuerte,   opera   la   lesión.   A   esta   teoría 
adhiere el C. C., el 1508 no la incluye como vicio, y solo opera en los casos taxativamente 
señalados y cuantificados por la Ley, por el perjuicio que sufre una parte en razón del fuerte 
desequilibrio en el valor de las prestaciones, y opera en los casos señalados de contratos 
bilaterales, unilaterales (mutuo) y aún en N. J. unilaterales (aceptación de la herencia).

CASOS EN LOS CUALES OPERA LA LESION ENORME:

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1.­ Compraventa y permuta: 1946/1954
- Solo en inmuebles (1949) en materia mercantil viejo 218 No. Hoy silencio
- Desproporción enorme ( 1947)
- Contrato de venta conmutativo, no aleatorio
- Que no sea por Ministerio de la Justicia
- No renunciada a posteriori (1950)
- No prescrita (1954) 4 años
- Que la cosa no haya perecido o no se haya enajenado (1951) Por no efectos retroactivos. 
Salvo que haya vendido por más: opera por el exceso hasta  justo precio – 1/10. Por no 
producir efectos retroactivos: 1953: Al restituir el bien, debe purgarse de hipotecas u otros  
derechos reales que hubiese constituido. 

Quién sufrió la lesión demanda por la rescisión, el demandado es quién tiene la opción del 
1948. Corte: no corregido y si corregido.

2.­ Art. 1291: Aceptación herencia. Repudiación no (1294)

3.­ 2231, 2232 Mutuo civil

4.­ 884 C. De Co: Mutuo comercial

5.­ Cláusula penal civil (1601), mercantil (867)

6.­ Hipoteca (2455).

III.­ OBJETO

Se refiere fundamentalmente al objeto en los negocios que son contrato 1517.
El objeto inmediato del contrato es siempre una conducta humana que consiste en dar, hacer 
o no hacer. El objeto mediato es el sustrato material al cual se refiere la conducta, qué es lo 
que se da, se hace o no se hace.

Calidades que debe reunir el objeto:

1.­ Debe existir o esperarse que exista: 1518
Lógico, si vendo el piso 21 de un edificio de 20, el objeto no existe ni se espera, o si vendo el  
caballo resortes que pereció (1870) ni existe el objeto ni se espera. Vg. 918 C. De Co.

Si se espera que exista, aunque al momento no existe: 1869­ Se entiende  condicionada a 
que llegue a existir, a menos de pacto en contrario, Vg. 917 C. De Co.

2.­ Determinado a lo menos en cuanto a su género,  o determinable (1518): las partes deben 
saber a qué se obligan, la indeterminación impide saberlo.

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El   objeto   es   determinado   como   especie   o   cuerpo   cierto,   en   forma   tal   que   no   puede 
confundirse con ningún otro de la misma especie.
Se determina como género, cuando se precisa el género con su número, o se sientan las 
bases para su precisión (1518 # 2).­ 1864, 1865.­ 920 921 C de Co. 

Consecuencias de dicha determinación: se obliga a conservar la especie, debe esa especie 
y solo le pueden exigir esa especie. No opera así en el género.
Riesgo de la especie o cuerpo cierto: En materia civil 1876, 1605, 1606, 1607, 1648, 1729, 
1730, 1731,1733, 1739 C. C. ­ 929 C. De Co.

3.­ Debe estar en el comercio. 1518. No están en el comercio:
a.­ Las cosas comunes: aire, el mar, el agua en estado de libertad
b.­ Los bienes de uso público
c.­ Los derechos extrapatrimoniales: los derechos familiares
d.­ Los derechos patrimoniales personalísimos: El derecho a suceder a una persona viva 
(1520),   el   usufructo   de   los   padres   sobre   los   bienes   de   los   hijos,   el   derecho   de   uso   y 
habitación (878), el derecho que nace del pacto de retroventa (1942), el derecho a pedir 
alimentos (424)
e.­ Los bienes embargados 1521 Jurisprudencia.

4.­ Si es un hecho, debe ser física y moralmente posible (1518)
Físicamente imposible: Contrario a la naturaleza, imposible naturalmente (un viaje al sol, una 
parcela del firmamento, a tocar el sol.

Moralmente posible: Es el objeto ilícito por ser prohibido por las leyes, contrario a las buenas 
costumbres o al orden público. Art. 16, 1518, 1521, 1523, 1532.
SON PROHIBIDOS POR LA LEY:
- Omisiones Que me son obligatorias por Ley: Me obligo a no matar, a no robar
- Acciones obligatorias por Ley: Me obligo a cohabitar con mi cónyuge
- Acciones prohibidas por la Ley: Me obligo a matar
- Omisiones que me son prohibidas por la Ley: Me obligo a no denunciar delitos
- Negocios sobre armas de fuego
- Sobre substancias alucinógenas

SON CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO:
- Lesionan   la   organización   general   del   estado   (1519):   negocios   sobre   derechos   políticos, 
sometimiento a jurisdicción extranjera
- Lesionan el orden público económico: desconocimiento de normas sobre congelación de 
arrendamientos, limitando el derecho de asociación de los trabajadores

SON CONTRARIOS A LAS BUENAS COSTUMBRES:
Contrarían la moral media del grupo social en un momento dado, son materia del reproche 
social general. Vg. Límites graves al derecho a formar una familia, como prohibir contraer 

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matrimonio (Art. 12 Ley 95/890) pero 1135; permanecer en estado de viudedad (1133)  pero  
1134; No ejercer la acción de divorcio o separación de cuerpos o de bienes  Límites graves a 
la libertad individual: No movilizarse dentro fuera del País.

¿Puede hablarse de negocios jurídicos sobre casas de juego o de prostitución?

Aunque dijimos que en materia civil no hay inexistencia, hay casos en los cuales defectos del  
objeto o su ausencia, generan inexistencia en los términos del propio C. C.: 1870, igual C. De 
Co 918. En los demás casos hay nulidad.

IV.­ CAUSA 

El 1502 lo incluye como un elemento del N. J., y lo reitera el 1524.

El concepto de causa es múltiple:
a) Causa eficiente: es el agente que produce un resultado. El contrato o el N. J. es la 
causa de las obligaciones de las partes.
b) Causa jurídica o final: Es el hecho que explica el porqué de la consecuencia que 
produjo para una de las partes el negocio, el fin en vista del cual se ha celebrado el N. J.  
¿Cuál es la causa de la obligación del vendedor de dar la cosa? Lo es la obligación del 
comprador de pagar el precio. Es el fin abstracto, general, idéntico, invariable en cada tipo 
de negocio,   que persiguen las partes al concluir el negocio, el cual resulta o lo impone la  
naturaleza del mismo negocio, su estructura, su función económica. En la compraventa: se 
persigue el cambio de cosa por precio. En los Contratos bilaterales (sinalagmáticos), en los 
Reales y en los a título gratuito. La causa determina el tipo de negocio que se celebra
c) Causa impulsiva: móvil determinante, individual y concreto para concluir un negocio 
concreto.

Los N. J. son  causales, no son  abstractos como  por ejemplo  los títulos valores una vez 


circulan.

I.­   En   la  ESCUELA  CLÁSICA    (DOMAT  y  POTHIER)  los   motivos  individuales,  concretos 


determinantes (la causa impulsiva) es irrelevante, la  única causa elemento del N. J. es la 
CAUSA JURÍDICA o FINAL.

- LEONOR   vende     a   LUIS   el   caballo   resortes   que   ya   había   muerto:   A   la   obligación   de 
LEONOR falta el Objeto;  a la de LUIS falta la causa. (1870 C. C.)
- El marido se obliga a pagar a su cónyuge $ 20.000 por cada relación sexual: La obligación 
del marido carece de causa; la de la mujer tiene objeto ilícito.
- Si PEDRO vende a MARIA una cosa que es de MARIA (1872) la obligación de MARIA 
carece de causa.
- Prometo pagar a mi suegra pensión alimentaria creyendo que existe la obligación legal: Mi 
obligación carece de causa, no es posible error por ser sobre punto de derecho.

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El C. C. en el 1524, al menos parcialmente acoge la teoría clásica: La falta de causa genera 
en civil nulidad, en comercial, inexistencia del N. J.

II.­ ANTICAUSALISTAS (PLANIOL) 
La noción clásica de causa es falsa.  En los bilaterales, la obligación de cada parte es causa 
de   la  obligación   de   la   otra,  pero   las  obligaciones  surgen   en   forma   simultánea,   luego   no 
puede servir de causa por cuanto la causa debe ser anterior al efecto. En los reales, sin  
dación   o   entrega   no  es  que   no   haya  causa,  es que   no   hay  negocio;  en   los  gratuitos  el  
animus donandi es parte del consentimiento.
Además de falsa es inútil: En los bilaterales coincide con el objeto, si éste no existe, no hay 
falta de causa sino de objeto; Si la prestación es contraria a la Ley, lo que hay es objeto 
ilícito,  en los gratuitos con el consentimiento y en los reales con la forma.
Prescinden de la causa,  lo que no es posible frente al 1524.

III.­ NEOCAUSALISMO (JOSSERAND, CAPITANT)

Debe   indagarse   por   el   móvil   determinante,   individual   y   concreto,   CAUSA   IMPULSIVA,   el 
motivo   por   el   cual   se   celebra   el   negocio   concreto,   que   si   se   suprime,   no   se   hubiese  
celebrado el negocio

¿Por qué se vende? Porque se espera recibir a cambio un precio.
¿Por qué vendo mi casa? Porque con el precio voy a comprar una casa mejor; o con el 
precio voy a pagar mis deudas, o con el precio voy a comprar coca; o voy a comprar armas  
para los grupos armados.

¿Por qué se compra? Porque a cambio del precio se recibe una cosa.
¿Por qué compro una casa?   Porque creo que el precio de venta es bajo; porque voy a  
montar una fábrica de explosivos en bombonas de gas: porque espero que a mi compañera 
le guste; porque espero revenderla con utilidad.

¿Qué incidencia pueden tener para la validez del negocio las anteriores causas impulsivas? 

Dicen   los   anteriores   tratadistas   que   para   que   incida   en   la   validez   del     negocio,   dichos 
móviles concretos deben ser “reconocibles”: En los bilaterales conocidos por ambas partes 
así no sean compartidos; En los gratuitos por el que realiza la gratuidad.

En   nuestro   ordenamiento,   opera   la   teoría   clásica,   y   adicionalmente   la   de   los 


NEOCAUSALISTAS,   pero   referida   únicamente   a   la   CAUSA   LICITA,   luego   si   la   causa 
IMPULSIVA es ilícita, y reconocible (1524) Nulidad absoluta.

Hay causa ilícita cuando los motivos determinantes son contrarios al orden público, a las 
buenas costumbres  o   a  la  Ley:  vendo   mi   casa   para   con   el   producido   comprar  armas,  o 

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drogas o  pagar los  honorarios  de   un  sicario.  Doy en  arriendo   mi   inmueble  para  que  allí 
siembren   coca,   marihuana,   o   para   montar   una   fábrica   de   bombonas   de   gas   explosivas. 
Inciden,   en   la   medida   en   que   sean   reconocibles   en   la   forma   dicha,   en   los   gratuitos   no 
importa que el beneficiario los hubiese desconocido. 1502, 1524, 1511 in fine, 104 C. de Co.

INEFICACIA DEL NEGOCIO JURIDICO 

Se trata de la sanción que impone el ordenamiento a los N. J. que se celebran sin ajustarse 
a sus mandatos imperativos, contrariando o sin seguir los moldes mínimos impuestos por el 
ordenamiento para el ejercicio de la autonomía de la voluntad, y   tal rechazo va desde el 
mayor repudio posible por la vía de impedir la producción de cualquier consecuencia jurídica 
(inexistencia), pasando por la nulidad absoluta y relativa (total o parcial) , la Resolución, la 
Resiliación, la Rescisión, la revocación, hasta llegar a la inoponibilidad, según lo grave del 
agravio inferido al ordenamiento.

1.­ INEXISTENCIA

El   N.   J.   busca   crear,   modificar   o   extinguir   un   estado   o   situación   jurídica,   pero   antes   de 
hacerlo, en cuanto exista, resulta vinculante para la parte o las partes.

Para   que   el   N.   J.   exista,   el   o   los   sujetos   debieron   recorrer   el   camino   imperativamente 


impuesto por el ordenamiento, si lo recorrieron, por irregular que sea: 1602, 1742: o   las 
partes destratan o el Juez invalida. ¿Pero si no recorrieron el camino?

Si recorrieron el camino, si se cumplieron los requisitos esenciales,  nació, es vinculante, ata, 
e inicia la producción de sus efectos propios. 

Una vez despejado el anterior interrogante, debemos preguntarnos si el negocio que nació 
merece   subsistir,   cumplió   con   los   demás   requisitos   de   validez,   y   si   así   es,   produce   los 
efectos finales definitivos que son los de Ley y los queridos por la voluntad (1501, 1603). Si  
no cumplió con los requisitos de validez, debe aniquilarse vía nulidad.

EN MATERIA CIVIL:

En materia civil no está expresamente reconocida. El 1740: Es nulo el N. J. en el cual falta 
alguno de los requisitos que la Ley prescribe para el valor del acto. En el 1741 dice en qué 
casos hay N. Abs., y termina diciendo que cualquier otro vicio o defecto, generan nulidad 
relativa, es decir, no hay lugar a la inexistencia, y así lo ha planteado la Jurisprudencia.

La verdad es que el C. C. sí hace en alguna forma aplicaciones a la figura de la inexistencia: 
- El  1502  establece  que  para  que  surjan  obligaciones, deben  darse  los presupuestos allí 
indicados, si faltan, no nacen obligaciones.

81
- El 1500 establece que si el contrato es solemne y no se cumplen las formalidades, el N. J.  
no produce ningún efecto civil, lo que reitera el 1760, el 1857, 1457. Los reales, sin la dación o 
entrega no son perfectos, no nacen.
- El C. C. no menciona entre las causales de N. Abs. la falta de objeto, si aplicamos lo dicho  
en el 1741, sería entonces nulidad relativa, lo cual fuera de ilógico, contradice lo dicho por el 
Art. 1869, 1870, el 1517
- En materia matrimonial ¿qué pasa con la identidad de sexos? Art. 16 Ley 57/87: fuera de 
las causales indicadas, no hay otras que invaliden el matrimonio.
- N. J. de capaces:  válidos;   de Incapaces relativos: nulidad  relativa  (1741  inciso  3°); de 
Incapaces absolutos: nulidad absoluta (1741); ¿el de los INFANTES? Inexistentes (Art. 34 C. 
C.).

Doctrinariamente   se   reconoce   la   inexistencia   en   materia   civil,   pero   no   lo   hace   así   la 


jurisprudencia.

EN MATERIA MERCANTIL: 

897, 898 C. De Co. Reconocen la inexistencia como forma inicial de ineficacia del N. J. bajo 
las causales:
- Ausencia de forma
- Ausencia de capacidad (infantes)
- Ausencia de Consentimiento incluidos los casos de error sobre la identidad física, sobre la 
identidad del objeto y sobre la naturaleza del N. J. + fuerza física.
- Ausencia de objeto: 918
- Ausencia de causa: Compra de cosa propia

DIFERENCIA ENTRE INEXISTENCIA Y NULIDAD

Efectos del negocio Nulo y del inexistente.
Convalidación
Saneamiento por el tiempo
Sentencia Judicial. 

2.­ NULIDAD

En el N. Nulo, partimos de la base de la existencia del N. J. porque se dieron sus elementos  
esenciales, estructurales y por ello es vinculante, ata, e inicia la producción de los efectos 
generales del N. J. y de los especiales queridos por las partes. El Negocio Nulo produce 
plenos   efectos   jurídicos   antes   de   la   sentencia   que   decrete   la   nulidad,   pero   los   efectos 
jurídicos son igualmente nulos (van a borrarse).

1740:   Distingue   entre   la   absoluta   y   relativa,   según   el   bien   jurídico   tutelado.   En   materia 
mercantil 899 y 900.

82
NULIDAD ABSOLUTA: 1741

a­  En cuanto al objeto:
- Si   no   existe   o   existe   absolutamente   deteriorado:   Aún   en   materia   civil,   creo   que   es 
inexistente: 1517, 1869, 1870. En materia mercantil: 917, 918 C. De Co.
- Totalmente indeterminado: Creo que inexistencia en civil y mercantil
- Imposible: Inexistencia en civil y mercantil
- ILICITO: No está en el comercio, Prohibido por las Leyes, contrario al orden público, a la 
moral o a las buenas costumbres: Nulidad absoluta.

b.­ En cuanto a la capacidad: 1504
- En materia civil, los negocios de los incapaces absolutos en razón de la edad, incluidos los 
de los infantes (hasta los 12/14 años), son Nulos Absolutamente. En comercial, los de los 
infantes son inexistentes.
- Los de los dementes interdictos: nulidad absoluta. Los de los no interdictos se presume 
celebrados por persona capaz (1503)
- Los de los S/mudos que no pueden comunicarse adecuadamente: nulidad absoluta.

c.­ En cuanto a la causa: 1524
- Ausencia de causa en civil: nulidad absoluta, en D. Mercantil: Inexistencia
- Causa   ilícita:   Motivos   determinantes   ilícitos,   reconocibles   en   la   forma   dicha:   nulidad 
absoluta. 

d.­ En cuanto a la forma (1740, 1741)
- La   ausencia   de   forma   exigida   en   razón   de   la   naturaleza   del   N.   J.,   formalidades  ad  
substantiam actus: En civil, según la jurisprudencia, nulidad absoluta (1740) aún en contra 
del 1500 y del 1760.­.­ En Mercantil: INEXISTENCIA.
- Defecto en la forma, deficiencias: nulidad absoluta en civil y mercantil.

NULIDAD RELATIVA: 1741 C. C.; 104/106, 900 C. De Co.

a.­ Incapacidad Relativa: 
- 1504 # 3:  Menores Púberes
- Disipadores Interdictos 

b.­ Vicios del Consentimiento: Excluidos los que lo eliminan 

c.­ Omisión o defecto de formas impuestas para protección de las personas: Por ejemplo: 
Para ventas del menor, para que el apoderado comprar o vender por sí.  

DIFERENCIAS ENTRE NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA:

83
1.­ Titularidad:
a)  En la absoluta 1742: 
- Las   propias   partes,   aún   la   que   generó   la   nulidad,   a   pesar   del  nemo   auditur   propiam  
turpitudinem allegans potest.
- Cualquier persona  con  interés  patrimonial  actual, como  los  acreedores, el  cónyuge  que 
intenta acción de Divorcio, etc. Son terceros.
- Los causahabientes de cualquiera de las partes, mortis causa (sus herederos o legatarios) 
o inter vivos (el comprador, por ejemplo para obtener la nulidad de la servidumbre impuesta  
por su vendedor)
- El Juez de oficio
- El Ministerio Público.

b)  En la relativa: 1743/ 900 C. De Co:
- La sola parte para cuya protección se estableció la nulidad
- Sus herederos o cesionarios­ ¿Causahabientes a título singular?
- No de oficio por el Juez – Proponerse como excepción (306 C. P. C)
- No por el Ministerio Público.

2.­ Prescripción:
a) La absoluta 1742 10 años
b) La relativa 4 años desde (1750,1751) – Mercantil 2 años (900)

3.­ Ratificación o convalidación
a) Absoluta (1742 inciso final) sí cuando no proviene de Objeto o Causa ilícitos, es decir, solo 
por la forma o por la incapacidad absoluta. 106 C. De Co.
b) Relativa Siempre puede ratificarse o convalidarse (1743).

La ratificación o convalidación Es un N. J, debe llenar los requisitos del N. J. puede ser 
expresa   o   tácita   (1752).   Tácita   (1754)   pero   desde   luego   realizada   por   capaz   o   por   su 
representante   si   era   nulidad   por   incapacidad.   Debe   provenir   de   quién   puede   alegarla 
(1755,1756).­ Si es por defecto de forma: 1753.

Produce efecto retroactivo pero no contra terceros de buena fe.

Tanto la nulidad absoluta como la relativa, requieren SENTENCIA JUDICIAL, a la cual puede  
llegarse por la vía de la acción o de la excepción.

Antes   de   la   sentencia,   el   N.   J.   produce   efectos   jurídicos   plenos,   la   sentencia   busca 


destruirlos en forma retroactiva. Si el N. J. no ha producido efectos, impide que los surta; si  
los produjo, deben destruirse.

EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD: 1746

84
Debe   deshacerse   el   negocio   en   forma   retroactiva,   como   si   el   negocio   nunca   hubiese 
existido: Si no había producido efectos, pues nada, pero si los produjo, deben deshacerse 
(efectos ex tunc): El negocio nulo solo efectos nulos produjo.
A pesar del 1740 son idénticos los efectos de la sentencia, sea con base en una causal de 
nulidad absoluta o relativa (no rescisión).
Los siguientes efectos debe decretarlos el Juez así no haya petición de las partes.

Resolución: Igual a la nulidad: Debe deshacerse el negocio en forma retroactiva, como si 
el negocio nunca hubiese existido: Si no había producido efectos, pues nada, pero si los 
produjo, deben  deshacerse   (efectos  ex  tunc): Solo  que  las  causas son  sobrevinientes, a 
diferencia de la Nulidad que son coetáneas.

1.­ Las prestaciones que cada cual realizó deben restituirse, por ejemplo en la venta: la cosa 
vendida y el precio. Salvo 1525, 1747.

EL COMPRADOR DEBE RESTITUIR LA COSA COMPRADA: 1746 inciso 2°, 961, 962 C. 
C.

a).­ Si la cosa vale menos: 963 C. C.

El de mala fe (dio lugar a la nulidad) responde por todo deterioro generado por su hecho o 
culpa (aplicable el 1729), No responde por los generados por causa fortuita o fuerza mayor,  
ni los generados por el solo transcurso del tiempo o que obedezcan a causas naturales,  
pues se mira al vendedor como si nunca hubiere dejado de ser su propietario

Si es de buena fe (no dio lugar a la nulidad) no responde por los deterioros, cualquiera que  
sea su causa, salvo si el deterioro se generó en razón de SU provecho (taló el bosque)   

En la resolución (1543):  De  buena o de mala fe, debe entregar el comprador y recibir el  


vendedor en el estado en que se encuentre, el vendedor sufre el deterioro, salvo que se  
deba a su culpa, caso en el cual se le restituye el bien y se le deben  indemnizar perjuicios.
 
b).­ Si la cosa vale más: Como el vendedor nunca dejó de ser propietario, hace suyo el mayo 
valor debido a causas naturales o al tiempo, como equilibrio por asumir los deterioros así 
causados.

Si el mayor valor se debe a expensas realizadas en la cosa por el comprador:
965: Las necesarias se le indemnizan al comprador.
966: Útiles: Si el comprador es de mala fe, no tiene derecho a la indemnización, pero puede 
retirar  los  materiales sin   deteriorar  el   bien   si   el   vendedor no   le   reconoce  el  valor  de  los  
materiales separados (968). Si es de  buena fe:  Tiene derecho a que se le indemnicen, a 
opción del vendedor: o el mayor valor del bien en razón de las mejoras o lo que valdría 
hacerlas hoy.

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967:  Voluptuarias:  Ni   de   buena   ni   de   mala   fe   puede   reclamar   nada,   puede   retirarlas   sin 
detrimento del bien, si no le pagan el valor de los materiales separados (968).

En la resolución (1543):  De  buena o de mala fe, debe entregar el comprador y recibir el  


vendedor en el estado en que se encuentre, el  vendedor aprovecha el mayor valor,  sin  
que deba nada a cambio.

c).­ Si la cosa, especie o cuerpo cierto pereció:
- Por hecho o culpa del comprador (y se presume que fue por su hecho o culpa 1729, 1605)),  
éste se libera de la obligación de restituir (ad impossibilia nemo tenetur), y adicionalmente,  si 
 
es de  mala fe      (963) el riesgo es del comprador quién finalmente  es no dueño, luego el 
vendedor no es obligado a restituir el precio. Si es  buena fe  (963) no respondería por los 
deterioros   ni  por  la   pérdida,   pero   es  posible   (963),   que   tampoco   debería  el   vendedor   el 
precio por ausencia de causa de su obligación de restituir el precio (equilibrio con 1876).
- Si   perece   por   fuerza   mayor   o   caso   fortuito:   Igualmente   se   libera   el   comprador   de   la 
obligación de restituir la cosa, pero por ausencia de causa, el vendedor tampoco es obligado 
a restituir el precio. (equilibrio 1876)

EJEMPLOS:

1. Aplicando la teoría de la causa:
EN LA VENTA: Pedro vende a María el caballo RESORTES quien fallece por caso fortuito o 
fuerza mayor:
- Pedro no entrega a RESORTES, pero María no paga el precio por falta de causa de su 
obligación.
- Se pierde para el propietario vendedor PEDRO – DEUDOR

EN LA NULIDAD: María no devuelve a resortes porque no existe

- Pedro no restituye el precio por falta de causa de su obligación.
- Se pierde para la compradora MARIA quien NO ES PROPIETARIA pero es DEUDORA.

2. Aplicando textualmente el 1876/1607 y la tesis de la Corte
EN LA VENTA: Pedro vende a María el caballo RESORTES quien fallece por caso fortuito o 
fuerza mayor:

- Pedro no entrega a RESORTES, pero María paga el precio
- Se pierde para el NO propietario comprador MARIA, ACREEDOR

EN LA NULIDAD: María no devuelve a RESORTES porque no existe

- Pedro restituye el precio por ser acreedor a la entrega VENDEDOR
- Se pierde para el VENDEDOR PROPIETARIO, ACREEDOR.

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Según el 963: Ni el poseedor de buena ni de mala fe son responsables de la pérdida de la 
especie por fuerza mayor o caso fortuito.   Solo responde de los deterioros por su hecho o  
culpa si es de mala fe, y si los aprovechó si es de buena fe.  En cuanto al mayor valor, solo le  
indemnizan si el mayor valor se debe a mejoras útiles (964 y ss.).

En la resolución (1543):  De  buena o de mala fe, si perece  sin culpa  del comprador, se  


extingue la obligación de restituir, pero creo que no tiene derecho al reintegro del precio por  
ausencia  de causa de  la  obligación   del  vendedor; y  con culpa  del  comprador, debe  el  
precio con indemnización de perjuicios

2.­ EL COMPRADOR DEBE LOS FRUTOS: 964

- Si es de mala fe debe los que produjo y los que debió producir si hubiese manejado la cosa 
con mediana inteligencia y cuidado.
- Si es de  buena fe  hace suyos los frutos, contrariando el efecto retroactivo de la nulidad 
(nunca fue dueño), aplicando el principio de la buena fe creadora de derechos.

En la resolución (1545): De buena o de mala fe, no se deben los frutos percibidos antes de  
la demanda. Después de la demanda, igual que en la nulidad, dependiendo de la buena o  
mala fe.  Mirar artículo 1932 del Código Civil.

1.­ EL VENDEDOR DEBE RESTITUIR  EL PRECIO: 1746

Al restituirlo, debe hacerlo monetariamente corregido, salvo que la cosa hubiese perecido 
por hecho o culpa del comprador de buena o mala fe, o por fuerza mayor o caso fortuito. 

En   la   resolución:  Jurisprudencialmente   se   ha   dicho   que   no   se   debe   la   corrección  


monetaria. Yo considero que en equidad se debe el precio monetariamente corregido1.

2.­ EL VENDEDOR DEBE RESTITUIR LOS FRUTOS (intereses civiles o mercantiles): 
964, 1617.

- Si es de mala fe debe los que produjo y los que debió producir si hubiese manejado la cosa 
con mediana inteligencia y cuidado.
- Si es de  buena fe  hace suyos los frutos, contrariando el efecto retroactivo de la nulidad 
(nunca fue dueño), aplicando el principio de la buena fe creadora de derechos.

En la resolución (1545): De buena o de mala fe, no se deben los frutos percibidos antes de  
la demanda. Después de la demanda, igual que en la nulidad, dependiendo de la buena o  
mala   fe.­   Cuando   es   por  falta   de   pago  del   precio:  1932   C.   C.:   se   deben   todos   o  
proporcionalmente según se haya pagado todo el precio o parte.

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EFECTOS DE LA NULIDAD FRENTE A TERCEROS: 1748, 1749

Desde   luego   la   sentencia   solo   produce   efectos   respecto   de   quienes   fueron   parte   en   el 
proceso,   luego   para   vincular   a   terceros,   deben   ser   demandantes   o   demandados.   Existe 
entonces un litisconsorcio, obligatorio o facultativo según el caso (83 C. P. C.): La acción de 
nulidad   es   personal   frente   a   la   contraparte,   pero   acumulable   a   la   real:   Reivindicatoria 
respecto del tercero subadquirente, o del dominio, o del derecho real de Hipoteca, o del 
usufructo, o del uso o habitación o de la servidumbre.

Si   como   consecuencia   de   la   nulidad   el   comprador   jamás   fue   adquirente   ni   dueño,   ni   el 


vendedor enajenante y por ello jamás dejó de ser dueño, los negocios jurídicos realizados 
por el comprador no tuvieron la virtualidad de transferir al adquirente derecho alguno, razón 
por la cual también los efectos de los negocios realizados por el comprador son nulos y debe  
borrarse aún respecto de terceros de buena fe, desde luego vinculados al proceso: 1748, 
salvo   las   excepciones   legales.   Esta   es   una   diferencia   importante   con   la   resolución 
(1547,1548)

¿Cuáles son las excepciones legales? 
- Si   el   negocio   es   de   tracto   sucesivo,   no   afecta   situaciones   pasadas   ni   respecto   de   la 
contraparte ni de terceros.
- Los frutos los hace suyos el poseedor de buena fe.
- 1747
- 1525
- 947 inciso 3°
- Cuando el subadquirente  adquirió por prescripción.

En la resolución (1547/1548) Los efectos frente a terceros dependen de la buena o mala fe  
del tercero

La acción de Nulidad no da lugar a indemnización de perjuicios, ni aún por la vía del 2341 
salvo casos especiales: 148, 1512, 1515

En la resolución hay acción indemnizatoria

3.­ RESOLUCION

Al igual que en la nulidad la RESOLUCION requiere SENTENCIA JUDICIAL, a la cual puede 
llegarse por la vía de la acción o de la excepción.

Igual que en la Nulidad, antes de la sentencia, el N. J. produce efectos jurídicos plenos, la 
sentencia busca destruirlos en forma retroactiva. Si el N. J. no ha producido efectos, impide  
que los surta; si los produjo, deben destruirse.

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Las causales de la resolución, a diferencia de la nulidad, son sobrevinientes, el acaecimiento 
del hecho futuro e incierto, en el contrato bilateral, la tácita por no pago del precio, o de lo 
estipulado. 

EFECTOS DE LA RESOLUCION

Al  igual  que  en  la  nulidad, debe  deshacerse  el  negocio en forma retroactiva, como si el  


negocio   nunca   hubiese   existido:   Si   no   había   producido   efectos,   pues   nada,   pero   si   los 
produjo, deben deshacerse (efectos ex tunc): El negocio resoluble, en principio solo efectos 
resolubles  produjo.

Los siguientes efectos debe decretarlos el Juez así no haya petición de las partes.

1.­ Las prestaciones que cada cual realizó deben restituirse; Vg. en la venta: la cosa vendida 
y el precio, sin que sean aplicables las excepciones que operan en la nulidad (1525, 1747)

EL COMPRADOR DEBE RESTITUIR LA COSA COMPRADA: 1543

a) .­ Si la cosa vale menos, a diferencia de la nulidad, En la resolución (1543): De buena o 
de mala fe,  esto es, habiendo dado lugar va la resolución o no habiendo dado lugar a ella, 
debe entregar el comprador y recibir el vendedor la cosa vendida en el estado en que se 
encuentre,   es   decir,   el  vendedor   sufre   el   deterioro,   salvo   que   se   deba   a   culpa   del 
comprador,  y se presume que lo es por su culpa, caso en el cual se le restituye el bien en el  
estado en que se encuentre pero se le deben  indemnizar perjuicios que sufra y acredite.
 
b).­ Si la cosa vale más, a diferencia de la nulidad,  el mayor valor aprovecha al vendedor, 
quién recibe el bien mejorado y valorizado, sin que nada deba a cambio, como equilibrio por 
asumir los deterioros así causados (1543)

c).­ Si la cosa, especie o cuerpo cierto pereció, a diferencia de la nulidad, En la resolución 
(1543): De buena o de mala fe, si perece sin culpa del comprador, se extingue la obligación 
de restituir, pero creo que no tiene derecho al reintegro del precio por ausencia de causa de 
la obligación  del vendedor; y con culpa del comprador, debe el precio con indemnización de 
perjuicios

2.­ EN CUANTO A FRUTOS 
A diferencia de la nulidad, En la resolución (1545): De buena o de mala fe, no se deben los 
frutos percibidos antes de la demanda. Después de la demanda, igual que en la nulidad, 
dependiendo   de   la   buena   o   mala   fe.   Aunque   hay   norma   especial   en   el   caso   de   que   la  
resolución se deba a incumplimiento de la obligación de pagar el precio (1932 C. C.) caso en 
el cual si nada del precio pagó el comprador, debe todos los fritos, y si pago parte, solo los 
debe respecto de la parte no pagada.

89
1.­ EL VENDEDOR DEBE RESTITUIR  EL PRECIO

A diferencia de la nulidad, En la resolución: con base en el 1935,  Jurisprudencialmente se 
ha dicho que no se debe la corrección monetaria. Yo considero que en equidad se debe el 
precio monetariamente corregido.

2.­ FRUTOS 

En la resolución (1545): De buena o de mala fe, no se deben los frutos percibidos antes de 
la demanda. Después de la demanda, igual que en la nulidad, dependiendo de la buena o 
mala   fe.­   Cuando   es   por  falta   de   pago  del   precio:  1932   C.   C.:  se   deben   todos   o 
proporcionalmente según se haya pagado todo el precio o parte.

EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN  FRENTE A TERCEROS: 1547, 1548

Desde   luego   la   sentencia   solo   produce   efectos   respecto   de   quienes   fueron   parte   en   el 
proceso,   luego   para   vincular   a   terceros,   deben   ser   demandantes   o   demandados.   Existe 
entonces un litisconsorcio, obligatorio o facultativo según el caso (83 C. P. C.): La acción de 
nulidad   es   personal   frente   a   la   contraparte,   pero   acumulable   a   la   real:   Reivindicatoria 
respecto del tercero subadquirente, o del dominio, o del D. R. de Hipoteca, o del usufructo, o 
del uso o habitación o de la servidumbre.

Si como consecuencia de la RESOLUCIÓN el comprador jamás fue adquirente ni dueño, ni 
el vendedor enajenante y por ello jamás dejó de ser dueño, los negocios jurídicos realizados 
por el comprador no tuvieron la virtualidad de transferir al adquirente derecho alguno, razón 
por   la   cual   también   los   efectos   de   los   negocios   realizados   por   el   comprador   son 
RESOLUBLES   y debe borrarse, pero solo respecto  aún respecto de terceros de mala fe, 
pues la buena fe se protege en el caso de la resolución (Art. 1547 y 1548 C. C.)

En la resolución que se genera por acaecimiento de la condición resolutoria tácita del 
1546 C. C., 870 C. Co.,  hay acción indemnizatoria

4.­ RESOLUCIÓN POR MUTUO DISENSO TÁCITO o EXPRESO

De   acuerdo   con   el   Art.   1602,   el   negocio   puede   resolverse,   deshacerse   por   el   mutuo 
consentimiento   de   las   partes,   con   los   mismos   efectos   de   deshacer   retroactivamente   el 
negocio,   sin   afectar   derechos   de   terceros,   y   con   las   consecuencias   indemnizatorias   y 
respecto de frutos, mejoras, deterioros que las partes acuerden.

Si el mutuo disenso es tácito, y no convienen en resolver el negocio por acuerdo, deberá 
acudirse   al   Juez,   para   que   por   la   vía   de   la   Sentencia   declare   resuelto   el   negocio,   sin 
indemnización de perjuicios. Vg.: Promesa de venta recíprocamente incumplida.

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5.­ REDUCCIÓN DEL EXCESO

Fuera de los casos arriba mencionados, la LESIÓN ENORME, la desproporción en el valor 
de   las   prestaciones,   implica   replantear   las   condiciones   económicas   del   negocio, 
permitiéndose la subsistencia del negocio,  pero ajustando sus condiciones, por lo cual, solo 
genera reducción del exceso o pérdida total de los intereses, por violarse las normas de 
orden público que imponen límites a la autonomía de la voluntad de las partes: tasas de 
interés, cláusula penal, hipoteca.

De otra parte, el Testamento que desconoce las legítimas rigorosas debe ajustarse a tales 
exigencias, permitiéndose que el negocio subsista, con los ajustes imperativos que la Ley 
ordena. Pero  si   se   realizan  por ejemplo  legados  que   vulneran  tales  exigencias mínimas, 
simplemente se ignoran tales disposiciones.

6.­ RESCISIÓN POR LESIÓN ENORME

Rescindir   un   negocio   es   deshacerlo   por   sentencia   judicial,   sin   aniquilar   los   efectos 
intermedios que produjo el negocio, es decir, sin producir efectos retroactivos ni afectar a  
terceros. El C. C. menciona la acción rescisoria entre otros en los Art. 1741 in fine y 1750 
para efectos de la nulidad relativa, en los casos de Lesión Enorme (Compraventa y permuta, 
aceptación   de   la   herencia   y   partición)   en   la   transacción   (2479)   en   la   declaratoria   de 
presunción de muerte por desaparecimiento (108 y 109) en la acción de saneamiento por 
vicios redhibitorios (1914, 1922, 1923) en la acción paulina o revocatoria (2491).  

A la rescisión se llega como último extremo, y aunque en la lesión enorme el legitimado solo 
puede   pretender   la   rescisión,   se   deja   al   demandado   la   opción   de   aceptar   la   rescisión   o 
ajustar las condiciones del negocio para que éste subsista. Tal como se vio en la LESIÓN 
ENORME,     en   los   casos   en   los   cuales   es   admisible   tal   figura   (compraventa,     permuta,  
partición de la herencia) para que la acción sea viable, por darse una desproporción enorme 
en el valor de las prestaciones, rompiéndose así el equilibrio que debe darse en el contrato 
oneroso y conmutativo, se requiere que la cosa no haya perecido o no se haya enajenado 
(1951),  por  cuanto  la   acción  rescisoria,  a   diferencia   de   la  de   nulidad   y la   resolutoria,  no 
produce efectos retroactivos, sino que los produce a partir de la sentencia. En consecuencia,  
si la cosa se vendió o pereció, la sentencia no podría rescindir, deshacer el negocio, pues tal 
decisión sería teórica al no existir la cosa en poder de una de las partes, no podría producir 
efectos,   ya   que   el   comprador   nada   puede   restituir   por   no   tener   la   cosa   y   no   poder   la 
sentencia afectar a terceros. Como  la  sentencia solo  produce efectos hacia el futuro, no  
afecta   las   situaciones   configuradas   después   de   celebrado   el   negocio,   por   lo   cual,   al   no 
producir efectos retroactivos (1953): Al restituir el bien, debe purgarse de hipotecas u otros D. 
R. que hubiese constituido la contraparte, sin vulnerar a los terceros. 

7.­  INOPONIBILIDAD

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La celebración del negocio implica la producción de efectos avalados por el ordenamiento, 
desde luego, tales efectos son entre las partes, para los terceros el N. J. equivale a un hecho  
jurídico, un acontecer que deben aceptar como una realidad, deben soportarlo.

A pesar de lo anterior, hay casos en los cuales (ni como hecho jurídico) se producen efectos 
respecto de quienes no intervinieron en el negocio, de los terceros, como mecanismo de 
protección.   Vg.:   El   negocio   convalidando   un   negocio   nulo,   no   produce   efectos   contra 
terceros,     La   resolución   convencional   del   N.   J.   no   produce   efectos   contra   terceros;   los 
negocios secretos que modifican el aparente, no producen efectos contra terceros; la calidad 
de   mero   mandatario,   no   comunicada   oportunamente,   no   afecta   a   terceros,   tampoco   el 
mandato impropio.

Hay ocasiones en las cuales la ley impone una carga de publicidad a las partes, la cual, si no  
se cumple, hace que el negocio sea inoponible a terceros. No es un requisito ad substantiam  
actus: 

En Materia Mercantil: 
- 112: Inscripción en Cámara de Comercio de la escritura de Constitución de la Sociedad
- 313: Cambios de representante legal
- 196: restricciones a los representantes legales
- 190: decisiones de los órganos sociales que no sean generales para todos
- 300: Prenda sobre interés social
- 366: Cesión de Interés social
- 843: revocatoria del poder general
- 1208: Inscripción de la prenda sin tenencia
- 528:  cesación de la responsabilidad del enajenante de Establecimiento de Comercio

En Materia Civil: Art. 44 D. 1250/70, 1959, 1960.

8.­ RESILIACIÓN

No es denominación legal.

Hay   quienes   llaman   Resiliación   a   la   Resolutoria   sin   efectos   retroactivos   en   los   negocios 
jurídicos de tracto sucesivo, en los cuales no es posible el efecto retroactivo.

Hay quienes denominan así la Resolución por decisión de las partes con base en el 1602, 
caso en el cual o no se producen efectos retroactivos, o de producirse, no pueden afectar a  
los terceros.

9.­ REVOCACIÓN

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Acción pauliana o revocatoria: Art. 2491 C. C.

La garantía de los acreedores es el patrimonio de su deudor (2488, 2492), pero el crédito no 
lo inmoviliza, por ello, si los negocios del deudor deterioran su garantía, tienen acción para 
reconstruir el patrimonio garantía, en primer lugar, con la acción oblicua, y en segundo lugar 
con la acción Pauliana o revocatoria, denominada también rescisoria de negocios jurídicos 
realmente queridos, y la de simulación para los no realmente queridos: del Art. 2491, bajo las 
siguientes condiciones:

a)    Eventus   damni:   Que   los   negocios   dispositivos   o   no   de   su   deudor   los   perjudique, 


disminuya el  patrimonio  del  deudor  en  forma tal  que  resulte  insuficiente para  atender su 
crédito. Deja de ser solvente. Han de ser negocios posteriores a la existencia de su crédito, 
sin garantía específica y sin la existencia de otros bienes suficientes de respaldo. Vg. Los 
que indica el 2491, pero también otros: arrendamiento a muy largo, plazo, aporte de bienes a 
una sociedad. Es decir, están legitimados por activa estos acreedores que sufren el daño, 
así   su   obligación   no   sea   actualmente   exigible.   No   opera   si   está   sometido   su   crédito   a 
Condición suspensiva (1549)

b)  Consilium fraudis: El acuerdo fraudulento, diferente en tratándose de negocios a título 
oneroso o gratuito, elemento que debe probarse.

c) Los actos así realizados son revocables judicialmente, pero hasta concurrencia del interés 
patrimonial del actor. No con efectos generales.

d) Solo beneficia al acreedor que accione, no a los demás

e)   Solo   efectivo   Inter.   Partes,   es   decir,   frente   al   deudor   y   al   tercero,   no   frente   a   los  
causahabientes  a  título   singular   del   tercero.  Es   decir,  la   legitimación   pasiva  radica   en   el 
deudor y el tercero que contrató con éste, de mala fe si es a título oneroso, y aún de buena 
fe si el negocio fue gratuito.

f) Término de prescripción: Un año

ACCION PAULIANA en la Ley 222: Art. 146
Legitimación   activa   más   amplia,   término   más   amplio   (18   meses),   Solo   exige   el  eventus  
damni, efectos generales a favor de la masa, regula situación del tercero cuyo acto se revoca 
(o quirografario si es de buena fe, o pierde todo derecho si de mala fe), Juez competente.

ACCION PAULIANA en Ley 550: Art. 39: Restringe legitimación activa (no contralor, no el 
superintendente),   igual   término   (18m),   sistema   mixto:   en   ocasiones   no   exige   el  eventus  
damni en otras si. Bonificación para quién propuso la acción. Juez competente.

INTERPRETACIÓN DEL N. J.

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1618­1624 C. C.

Debe buscarse el querer real de las partes, el cual prevalece sobre la literalidad: así, si en la 
E. P. se dice que el precio se pagó,  entre las partes  se admite prueba en contrario para 
ejercer la acción resolutoria (p. Ej.); o se estipuló un precio diferente al real, se acepta entre 
las partes prueba en contrario, P. Ej. Para ejercer la acción rescisoria por lesión.

La interpretación se hace sobre lo que se pruebe como contenido del Negocio, es decir el 
querer exteriorizado, reconocido a través de las pruebas aportadas (1618­1624 C. C. y 5°, 
823 C. Co.) para que se produzcan los efectos queridos por ellas, en cuanto no contraríen 
normas imperativas o la costumbre. 

Las cláusulas ambiguas, contradictorias o los vacíos se interpretan en contra de quién los 
impuso y redactó (1624).

EFECTOS DEL N. J.

RES INTER ALIOS ACTA: 1602 C. C. El N. J. es Ley para las partes y para el Juez, produce 
los efectos que las partes quisieron, en cuanto no contraríen leyes imperativas o costumbre, 
y los que por Ley y costumbre, dentro de la buena fe deben producir (1603 C. C., 871 C. Co.)

Los negocios producen efectos entre las partes (1494, 1495, 1502, 1602), para los terceros 
es un hecho jurídico, no los vincula.

Parte es quién personalmente concurrió al N. J. a concluirlo, o quién concluyó el negocio a 
través de su representante, caso en el cual hay una parte formal y una material.

Representación legal: Menores e incapaces. Limitaciones.
Representación en negocios: 2142, 2177, 2180 C. C.; 832, 833, 841, 842, 1262 C. Co.

1505   C.   C.:   Tener   poder   de   representación,   actuar   dentro   de   los   límites   y   comunicar   al 
tercero la condición en la cual se actúa.

Los herederos son los continuadores de las relaciones jurídicas del causante, por ello, los 
negocios   celebrados   por   el   causante   los   comprometen   si   aceptan   la   herencia.   Quienes 
derivan derechos de un causante a título singular, quedan vinculados por el negocio de su 
causante   Vg.:   compro   un   inmueble   respecto   del   cual   mi   causante   constituyó   una 
servidumbre (752 C. C.)

Tercero es quién no es parte en el negocio: No vinculado ni como sujeto ni como beneficiario 
(quién recibe el provecho) 1039,  1008, 1009 C. Co.

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Estipulación a favor de tercero: 1506 C. C.; 1408, 1415 C. Co.

Estipulación por otro 1507 C. C. 

SIMULACIÓN

¿Debe prevalecer la voluntad real sobre la manifestada?

La   primacía   de   la   voluntad   real   se   inicia   con   la   supresión   del   formalismo   por   la 
consensualidad, dentro de este esquema, como no hay voluntad real, en casos como estos 
no hay negocio: suplantación, negocios del impúber, del demente, fuerza o violencia física, 
error sobre identidad del objeto, sobre la naturaleza del negocio.

La primacía de la manifestación, impedirían la anulación del negocio por error, fuerza o dolo.

Aunque el 1502 parece decidirse por el querer real frente al declarado, en armonía con lo 
cual se admite la anulación del N. J. por error, dolo, violencia, lo hace con restricciones: 
1509; el 1511 (#2): lo limita “determinante y conocido por la otra parte”; el 1512 restringe el 
error sobre la persona como vicio; no reconoce el error sobre los motivos determinantes; en  
los motivos determinantes ilícitos deben poder reconocerse (1524). Muy especialmente el 
reconocimiento de la simulación, pero protegiendo a los terceros.

La   simulación   es   la   inconformidad   consciente   y   voluntaria   entre   el   querer   real   y   el 


manifestado o exteriorizado: Supone que tal divergencia exista, que las partes acuerden la  
simulación y que lo hagan para engañar o perjudicar a terceros. Hay negocios en los cuales 
la   Ley   no   admite   la   simulación:   El   matrimonio,   la   adopción,   el   reconocimiento   del   hijo 
extramatrimonial, el testamento, en general los negocios de familia

Clases: a) Absoluta    b) Relativa.

- Inicialmente, en razón del fraude que supone, se trató como una causal de nulidad, o por 
su ilicitud, o por la ausencia de causa y de consentimiento.
- Luego de dijo que la acción es de primacía: debe hacerse prevalecer el negocio real ante el 
aparente. Supone dos negocios
- Hoy   se   dice:   realmente   existe   un   único   negocio,   el   realmente   querido,   el   cual   debe 
descubrirse para que rija las relaciones entre las partes. En la simulación absoluta realmente 
no hay negocio, eso fue lo querido.

EFECTOS DE LA SIMULACIÓN: 

Son diferentes entre las partes: produce plenos efectos el querer real, así no coincida con el 
exteriorizado; pero frente a terceros, o contra terceros, el querer real no puede primar frente 
al exteriorizado.

95
Quienes son partes: Son partes quienes personalmente o por intermedio de sus apoderados 
o representantes legales intervinieron en la celebración del N. J. Lo son igualmente, para 
estos   efectos,   sus   causahabientes   a   título   universal   (1155):   Ellos   están   legitimados   para 
solicitar la declaratoria judicial de la primacía del negocio realmente querido y la supresión 
del aparente, siempre que con ello no se lesione el derecho de los terceros de buena fe que 
apoyan su derecho en el negocio aparente.

Entre tales partes, si la simulación fue absoluta,  tienen la acción de simulación (de primacía) 
para deshacer los efectos aparentes del N. J. si es que voluntariamente no los deshacen; y si 
fue relativa, la acción de primacía busca  que sus relaciones se rijan  por el querer real, en 
contra del manifestado, si es que voluntariamente no lo hacen.

Son  terceros  quienes   no   participaron   ni   personalmente   ni   a   través   de   apoderados   o 


representantes en la conclusión del negocio:
- Eventualmente el heredero puede considerarse como tercero: Por ejemplo en el caso de  
que   el   negocio   simulado   menoscaba,   perjudica   sus   asignaciones   forzosas   (ellas   son   el 
derecho a alimentos, la porción conyugal, la legítima rigorosa, la cuarta de mejoras). En 
estos casos, se consideran terceros, por cuanto reclaman y ejercen un derecho propio, no  
derivado de su causante. Cuando ejercen un derecho derivado del causante, se miran como 
parte.
- El cónyuge es tercero
- Los acreedores de las partes.
- Los causahabientes a título singular de una de las partes del negocio simulado: Vg. Quién 
negocia sus derechos con el titular aparente, o recibe en hipoteca el inmueble del titular 
aparente etc.

Si el tercero se apoya en el negocio aparente para derivar de él consecuencias a su favor, su 
situación es inatacable: El negocio secreto es inoponible a los terceros de buena fe, ni por 
las partes mismas ni por terceros (1766).

Los terceros que tengan interés en hacer valer el querer real, tienen la acción de primacía, si 
acreditan la realidad de su interés (Vg. El acreedor, el heredero que reclama su asignación, 
el cónyuge).

Conflictos entre las partes y los terceros: Las partes no pueden hacer valer la simulación 
frente a terceros de buena fe que deriven consecuencias a su favor del negocio aparente 
(1766). Entre terceros que reclamen la primacía del querer exteriorizado y del querer real, se 
prefiere al que reclame efectos con base en la manifestación externa de la voluntad.

Titulares de la acción: Las partes y los terceros con interés en ello.

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Prueba: Hoy libre en todos los casos a raíz del nuevo C. P. C., solo que la ausencia de 
escrito entre las partes, es indicio en contra; lo cual no opera respecto de los terceros..

Prescripción: 10 años: desde el negocio entre las partes, y a partir del surgimiento del interés 
para los terceros.

OBLIGACIONES I

1. INTRODUCCIÓN:

Obligación: Deber jurídico del deudor de realizar una prestación (de dar, hacer o no hacer) a favor 
de otra persona llamada acreedor la cual posee un crédito.

Crédito: Facultad que tiene el acreedor de exigir la prestación a la cual se comprometió el deudor.
El   crédito   y   la   obligación   están   unidos   por   un   derecho   personal.   El   crédito   es   una   facultad   del 
acreedor y la obligación es un deber por parte del deudor.

Obligación­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Crédito
    (Deudor)               Derecho Personal                  (Acreedor)

Derecho Personal: Es aquel que se tiene con respecto a determinada persona. Alguna parte de la 
doctrina ha llegado a decir que el derecho personal es de “patrimonio a patrimonio” ya que se tiene 
una garantía (prenda general) sobre el patrimonio presente y futuro del sujeto pasivo. El concepto ha 
evolucionado desde el derecho Romano.

Derecho Real:  Es aquel que posee una persona con respecto a determinada cosa, se caracteriza 
por:
‫ ٭‬Derecho de preferencia: Que se tiene frente a otros titulares de derechos sobre el mismo bien.
‫ ٭‬Derecho de persecución: Derecho de perseguir el bien en manos de quien esté (incluso frente a 
terceros) por medio de la acción reivindicatoria.

2. ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN:
‫ ٭‬Sujeto   Activo:  También   conocido   como   acreedor,   es   aquel   que   posee   el   crédito.   Debe   estar 
determinado o por lo menos ser determinable.

‫ ٭‬Sujeto Pasivo:  También conocido como deudor, es aquel quien tiene el deber jurídico frente al 
acreedor. Debe estar plenamente determinado.

‫ ٭‬Objeto (Prestación): Obligación de Dar, hacer o no hacer. 
Dar: Entrega material con transferencia del dominio. 
Hacer: Realiza cualquier conducta que no implique transferencia del dominio (solo entrega). 
No hacer: Omitir u omisión de algo que pudiera hacerse.

El objeto debe reunir los siguientes requisitos:

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a.  Que exista o pueda llegar a existir:  Este requisito se refiere al objeto material como tal, si no 
existe,   no   hay   contrato   Aunque   puede   llegar   a   existir   la   venta   de   cosas   futuras   (negociación 
condicionada), como en los contratos aleatorios o de la esperanza y la venta de cosa esperada.
b. Que sea posible: Este requisito se refiere tanto al objeto material como a la conducta.
­ Físicamente: No debe ser contrario a las fuerzas de la naturaleza. Ejemplo: La entrega de la Luna. 
­ Moralmente: No debe ser contrario ni a la ley, ni al orden publico ni a las buenas costumbres.
c. Que este determinado o sea determinable: Este requisito se refiere tanto al objeto material como 
a la conducta; el objeto material puede tener una cierta determinación que diferencia a la obligación 
de genero de la de cuerpo cierto. La obligación no existe si el objeto es indeterminado.
­ Obligación de género:  Cual el objeto se diferencia de los demás de su especie ya sea por su 
grupo, cantidad del objeto, el legislador exige mediana calidad.
­ Obligación de cuerpo cierto: Cuando el objeto esta plenamente determinado ya que es único en 
su especie.

d. Que sea susceptible de apreciación económica: Esto no quiere decir que la prestación sea en 
dinero, el objeto debe ser susceptible de apreciación económica para efectos indemnizatorios.

e. Que este en el comercio: Este requisito es necesario para que el objeto no sea ilícito.

‫ ٭‬Vínculo: La obligación tiene una fuerza coercitiva, el vínculo faculta al acreedor a hacer efectiva la 
obligación la cual es protegida por el Estado. Esto diferencia la obligación de lo derechos morales. 
Con respecto al vínculo existen dos teorías
Monista: La cual reconoce que solo existe un vínculo
Dualista:  La   cual   reconoce   que   solo   existe   un   vínculo   pero   que   tiene   dos   ramificaciones   en   la 
legislación Alemana se reconoce como:
­ Schuld: Deber ­ Haftung: Garantía.
Actualmente   puede   existir   tanto   el   deber   sin   responsabilidad   (Obligaciones   Naturales),   como   la 
responsabilidad sin  deber  (Agencia oficiosa).  Cuando  el tercero compromete su  palabra,  también 
compromete su patrimonio.

OBLIGACIONES PROPTER­REM: 
También llamadas obligaciones reales y personales. Las que se dan con ocasión de un derecho real 
principal   de   que   es   titular   el   deudor   e   imponen   a   este  la   necesidad   de  ejecutar   una   prestación, 
exclusivamente en razón y en la medida de su derecho. 
Esta obligación es una carga que se impone al que tiene el derecho de propiedad u otro derecho real 
sobre   una   cosa.   Solamente   se   presentan   con   ocasión   de   los   derechos   reales   accesorios   o   de 
garantía como la hipoteca y la prenda.

Los EFECTOS PRINCIPALES de las obligaciones propter­rem son:
a.) Si el deudor propter­rem abandona el derecho real queda ipso facto (libre de su obligación)
b.)  La obligación propter rem se transfiere y trasmite junto con el derecho real que accede
Ej.: La pared medianera que divide la casa de mi vecino y la mía.

3. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES:

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En el derecho Romano se contemplaron como únicas fuentes de las obligaciones al contrato y al 
delito. Con Justiniano, se introdujeron el Cuasicontrato y el Cuasidelito. Posteriormente se añadió la 
ley y la Jurisprudencia agregó como fuente de las obligaciones el enriquecimiento sin causa.

ART. 1494. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES. Las obligaciones nacen, ya del concurso 
real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya 
de   un   hecho   voluntario   de   la   persona   que   se   obliga,   como   en   la   aceptación   de   una 
herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha 
inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, 
como entre los padres y los hijos de familia.

L. 57/887. ART. 34. Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de la ley o 
del hecho voluntario de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella.
Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato.
Si el hecho es ilícito, y cometido con intención de dañar, constituye un delito.
Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito o 
culpa.

JURISPRUDENCIA.  El   enriquecimiento   sin   causa   constituye   una   fuente   de   las  


obligaciones.  "Dentro de la ciencia jurídica moderna ha prevalecido, entre las diversas  
clasificaciones que se han hecho de las fuentes de las obligaciones, unas excesivamente  
complejas   y   muy   sintéticas   otras,   la   que   vincula   su   nacimiento   a   una   de   estas   cuatro  
fuentes: 1. E acto jurídico, que es el ejecutado por las personas con el propósito deliberado  
de producir consecuencias en derecho, comprensivo del contrato, del cuasicontrato, y del  
hecho voluntario de la persona que se obliga, en la enumeración del artículo 1494 del  
Código   Civil.  2.   El   hecho   ilícito,   o   sea   el   calificado   legalmente   como   delictuoso   y   el  
simplemente   culposo,   que   comprende   el   delito   y   el   cuasidelito   de   nuestra   clasificación  
legal. 3. La   ley, que impone  a quien se halle en determinada situación jurídica  ciertas  
obligaciones,   enunciada   también   en   el   sistema   del   Código.   4.   El   enriquecimiento   sin  
causa". (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 6/40).

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‫ ٭‬CONTRATO:  Su principal objetivo es crear obligaciones. El contrato en Colombia es meramente 
obligacional, no transfiere el dominio por si solo. No constituye derechos reales.  El contrato es titulo 
pero no modo. Ejemplo: Mientras en el contrato de Compraventa de Inmuebles el titulo es la escritura 
pública y el modo es la inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos, en el contrato de 
Compraventa de Muebles, el titulo es el acuerdo de voluntades y el modo es la entrega del objeto.
El contrato de Mutuo es excepcional, es el único en el cual hay transferencia de dominio en el mismo 
momento de la celebración del contrato. Transfiere el dominio por si solo.

‫ ٭‬DELITO:  El delito genera obligaciones, basado en la responsabilidad civil, las obligaciones son 
indemnizatorias.   Su   parte   obligacional   se   manifiesta   en   su   aspecto   económico   por   medio   de   la 
indemnización de perjuicios.

‫ ٭‬CUASICONTRATO:  Es un  acto jurídico unilateral,  al  cual  le falta el elemento primordial  de  un 


contrato: el acuerdo de voluntades. El cuasicontrato es un acto lícito que genera obligaciones sin el 
consentimiento. Se asemeja a lo que la doctrina moderna conoce como “declaraciones unilaterales”. 

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Ejemplo: Agencia Oficiosa (Gestión de negocios ajenos administra sin mandato los bienes de otra 
persona), Comunidad, pago de lo no debido.

‫ ٭‬CUASIDELITO: No es otra cosa que los delitos culposos. La doctrina tiende a clasificar a los delitos 
y cuasidelitos en una sola categoría conocida como actos ilícitos.

‫ ٭‬LEY: Es la fuente principal de las obligaciones, faculta a las otras fuentes. En nuestra legislación 
existen   casos   en   que   la   ley   es   la   única   fuente,   las   obligaciones   nacen   de   la   ley.   Ejemplo: 
Obligaciones de alimentos.

CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES SEGÚN JOSSERAND:

‫ ٭‬ACTOS JURÍDICOS: Contrato y compromisos unilaterales

‫ ٭‬ACTOS ILICITOS: Delitos y cuasidelitos

‫ ٭‬ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA: Tiene origen jurisprudencial, no legal, pero en nuestro país es 
fuente de obligaciones. Para que exista enriquecimiento sin causa es necesario que se presente:
a. Enriquecimiento de un patrimonio.
b. Empobrecimiento de otro patrimonio.
c. Ninguna Causa.
d. La no existencia de otra acción.
e. La no violación de ninguna norma imperativa.
 (Los requisitos d y e fueron añadidos por la Corte
La acción procedente para la restitución del objeto del enriquecimiento, es la Actio in rem verso, la 
cual solo tiene lugar cuando se presentan  los cinco requisitos enumerados anteriormente. La ley 
prevé algunos casos de enriquecimiento sin causa, pro impone una sanción inmediata, cuando no lo 
hace se puede intentar la Actio in rem verso.
‫ ٭‬LEY 

CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES SEGÚN PLANIOL
‫ ٭‬CONTRATO Y LEY: Pero se confunden porque el contrato esta contenido  en la ley.

ACTO UNIPERSONAL O MANIFESTACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD COMO GENERADORA 
DE OBLIGACIONES:
Acto  jurídico   realizado   por   una   persona.   En   el   entran   los   cuasicontratos,   lo   que   pasa   es  que   la 
legislación colombiana es decir, el legislador limita el cuasicontrato a 3 casos: AGENCIA OFICIOSA, 
PAGO DE LO NO DEBIDO Y COMUNIDAD.
Un ejemplo de este es: Testamento, Oferta (C.Co.), Promesa de recompensa, excepción estipulación 
a favor de otro.
Es un acto jurídico unilateral que genera obligaciones.
Hecho jurídico     Hecho jurídico propiamente dicho
                         = Acto jurídico voluntario (Unilateral, Bilateral, contrato,           
                            Convención)
Fuentes según el Código Civil son: Contrato, Delito, Cuasicontrato, Cuasidelito, Ley.
Fuentes   según   la   Doctrina   son:  Enriquecimiento   sin   causa,   Negocios   jurídicos,   Hechos 
unilaterales.

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4. ELEMENTOS DEL CONTRATOS:
CONTRATO: 
ART. 1495.  Contrato o convención  es un acto por el cual una parte se obliga para con 
otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas 
personas.

COMENTARIO. Incongruencias de la definición de contrato. El artículo 1495 del Código 
Civil ha sido criticado por cuanto de su texto se desprende la conclusión equívoca de que 
los contratos producen obligaciones solamente a cargo de una de las partes y en favor de  
la otra, desconociendo que en la mayoría de los casos producen obligaciones recíprocas. 
Por ejemplo en el contrato de compraventa el vendedor se obliga a entregar la cosa y el 
comprador pagar el precio; en el arrendamiento, el arrendador se obliga a conceder el 
goce de la cosa y el arrendatario pagar el precio del arriendo entre otras obligaciones, etc.
Igualmente es objeto de controversia la asimilación que hace el artículo en comento de las 
nociones de contrato y convención, tema que se desarrolla a continuación.

JURISPRUDENCIA.  Diferencias entre contrato y convención.  "Distínguese el contrato  


de   la   convención   en   que   el   acuerdo   de   voluntades   que   lo   forma   se   encamina  
exclusivamente a generar obligaciones, en tanto que la convención puede ir en pos no sólo  
de este objetivo, sino también de modificar o extinguir obligaciones ya creadas. Por eso se  
dice con propiedad que la convención es género y el contrato especie. El nacimiento de  
obligaciones constituye, pues, el efecto propio del contrato". (CSJ, Cas. Civil, Sent. oct.  
18/72).

ART. 1496. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que 
no   contrae   obligación   alguna;   y  bilateral,   cuando   las   partes   contratantes   se   obligan 
recíprocamente.

DOCTRINA.  Diferencias entre el acto unilateral, el contrato unilateral y el contrato 
bilateral.  "Al hablar de contrato unilateral es conveniente, para evitar confundirse, hacer 
previamente   una   clara   distinción   entre   dos   nociones   de   naturaleza   distinta:   el   acto   de 
formación unilateral y el contrato unilateral.
El primero, como su nombre lo indica, es un acto que emana de una sola voluntad. Es la 
voluntad   de   una   sola   persona   que   se   manifiesta   aisladamente,   pero   que   sin   embargo 
produce   efectos   jurídicos   (el   testamento,   la   oferta,   la   aceptación   de   una   herencia,   la 
estipulación para otro, la promesa de recompensa).
En cambio, el contrato unilateral supone el acuerdo de dos o más voluntades. Desde que 
se diga contrato, se significa concurso, acuerdo de voluntades. Tal es la etimología de la 
palabra (Tractare cum: entenderse con otro, ponerse de acuerdo con otro).
Pero se habla de contrato unilateral teniendo en cuenta sus efectos, ya que este contrato  
solamente genera obligaciones a cargo de una de las partes contratantes. —Ejemplo de 
ellos lo constituye el mutuo, el comodato, el depósito y el mandato no remunerados—.

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El   acto   de  formación   unilateral   es  obra   de   una   sola   persona,   en   tanto   que   el   contrato  
unilateral es obra de dos personas o de dos partes, aunque una sola resulte obligada.
El contrato unilateral es bilateral en su formación (acuerdo de voluntades) pero unilateral 
en sus efectos, debido a que sólo obliga a una de las partes.
Una de las partes es solamente deudora, y la otra es solamente acreedora.
En cambio, el contrato bilateral es aquel que crea obligaciones a cargo de ambas partes 
contratantes. Cada una de ellas es acreedora y deudora al mismo tiempo.
Cada uno de los contratantes asume obligaciones frente al otro, razón por la cual existe 
reciprocidad de obligaciones.
En síntesis, este contrato es bilateral tanto en su formación como en sus efectos (...)''. 
(TAMAYO LOMBANA, Alberto. Manual de Obligaciones. Editorial Temis, Bogotá, págs. 84 y 
85).

ART.   1497.  El   contrato   es  gratuito  o   de   beneficencia   cuando   solo   tiene   por   objeto   la 
utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por 
objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro.

COMENTARIO.  Constituyen   ejemplo   de   contrato   gratuito   la   donación,   el   comodato,   el 


mutuo sin interés, el mandato y el depósito no remunerados, entre otros. En tanto que son 
contratos onerosos el arrendamiento, la compraventa, el mutuo con interés, por ejemplo.

ART. 1498.  El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga 
a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o  
hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o 
pérdida, se llama aleatorio.

COMENTARIO.  A título de ejemplo podríamos citar entre los contratos aleatorios los de 
juego   y   apuestas,   los   de   seguros,   la   renta   vitalicia,   la   compraventa   de   cosa   futura 
(modalidad   de   los   denominados   "mercados   a   futuro")   etc.,   y   como   conmutativos   la 
permuta, la compraventa, el arrendamiento entre otros.

ART. 1499.  El contrato es  principal  cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra 


convención,   y  accesorio,   cuando   tiene   por   objeto   asegurar   el   cumplimiento   de   una 
obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella.

ART. 1500. El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de 
la   cosa   a   que   se   refiere;   es  solemne  cuando   está   sujeto   a   la   observancia   de   ciertas 
formalidades   especiales,   de   manera   que   sin   ellas   no   produce   ningún   efecto   civil;   y   es 
consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento.

COMENTARIO. Hay solemnidades que son consubstanciales al contrato, hasta el extremo 
que éste no se perfecciona sino hasta el acaecimiento de dicha solemnidad. Por otra parte,  

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hay solemnidades simplemente de carácter probatorio, que se requieren sólo como medio 
de prueba. Constituyen ejemplo de contratos reales el comodato, el depósito, la prenda, la 
anticresis, el censo, la renta vitalicia y la hipoteca entre otros.

JURISPRUDENCIA. Contratos solemnes por voluntad de las partes. "La validez de tal  
estipulación resulta incontrovertible porque es del resorte de los contratantes revestir de  
formalidades los negocios jurídicos que por ley carecen de ellas, puesto que atendiendo  
motivaciones de seguridad o certeza, pueden condicionar la existencia de tales actos a la  
presencia de las solemnidades que acuerden. Y en este orden de ideas, mientras no se  
cumpla con la formalidad acordada, no se puede decir que el contrato exista.
En el asunto sub judice, como se ha dicho, los contratantes sometieron el desistimiento del  
proceso   de   lanzamiento   a   la   condición   de   suscribir   previamente   un   nuevo   contrato   de  
arrendamiento, el cual, a pesar de ser consensual, fue convertido en solemne por el querer  
válido de las partes. Pero como aquél nunca se suscribió, no nació la obligación de la  
arrendadora de desistir, razón por la cual, tampoco existió ninguna maniobra engañosa o  
fraudulenta cuando solicitó la reanudación del proceso. Al respecto no puede olvidarse la  
carga que tiene el demandante de impulsar el proceso so pena de ser sancionado con la  
perención del mismo". (CSJ, Cas. Civil, Sent. nov. 17/93, Exp. 3885. M.P. Héctor Marín  
Naranjo).

ART. 1501 ELEMENTOS DEL CONTRATO. Se distinguen en cada contrato las cosas que 
son de su esencia, las que son de su naturaleza,  y las puramente accidentales.
Son  de la  esencia  de un  contrato aquellas cosas,  sin  las cuales, o  no  produce  efecto 
alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que 
no   siendo   esenciales   en   él,   se   entienden   pertenecerle,   sin   necesidad   de   una   cláusula 
especial; y son  accidentales  a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le 
pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.

JURISPRUDENCIA.  Las "modalidades" como elementos accidentales del contrato.  
Características. "(...) como consecuencia de ese carácter accidental que le es propio, las  
modalidades en referencia se encuentran sometidas a un régimen normativo que en tesis  
general sigue directrices comunes de entre las que ahora importa llamar la atención sobre  
las siguientes:
a)  En primer lugar, las modalidades de las que constituyen especies la condición, el plazo  
y el modo, son por definición excepcionales. En términos de derecho lo ordinario es que a  
los   actos   jurídicos   pueda   atribuírseles   eficacia   inmediata   y   definitiva   tan   pronto   sus  
elementos estructurales sean actuales y revestidos de la solemnidad debida si fuere el  
caso,   mientras   que   la   subordinación   de   esa   misma   eficacia   a   modalidades   se   da  
únicamente en la medida en que existan motivaciones o intereses singulares de los que  
ellas   son   necesaria   manifestación   y   que,   de   otra   manera,   esos   designios   ninguna  
influencia tendrían sobre el negocio y la relación obligatoria que es en consecuencia;

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b)   Una   segunda   regla   es   que   las   modalidades,   entendiendo   la   palabra   en   su   sentido  
estricto que corresponde según acaba de apuntarse al de requisitos de eficacia libres —no  
impuestos por ley— y por ende remitidos a la disponibilidad de quien emite la respectiva  
declaración, no se presumen. Si requieren de estipulación expresa por ser excepcionales,  
quien alegue que hay plazo, condición o modo para beneficiarse de esta circunstancia,  
tendrá que demostrar en forma concluyente, no sólo la existencia de la "cláusula especial"  
que los establece, sino además el acontecimiento subordinante en que consisten, y
c)   Finalmente, una tercera característica por recalcar es que las modalidades no son de  
suyo y por principio elementos requeridos para el cabal perfeccionamiento de un acto o  
contrato, habida cuenta que dando por supuesta la existencia de este último, la incidencia  
de aquéllas recae por lo común sobre la duración o estabilidad de sus efectos, no así sobre  
la calidad jurídica de éstos ni menos aun sobre la validez del mismo acto o contrato del  
cual emergen". (CSJ, Cas. Civil, Sent. jun. 28/93, Exp. 3680. M.P. Carlos Esteban Jaramillo  
Schloss).

Articulo 1501 C.C.: “Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de 
su naturaleza y las que son puramente accidentales…” 

‫ ٭‬Elementos esenciales: Aquellos sin los cuales el contrato no existe o degenera en otro contrato. 
Ejemplos: 
­En la  Compraventa (el  objeto  vale menos):  El  precio,  el objeto  (degenera  en donación  sin  el 
precio)
­En el Arrendamiento: El canon, el goce, el objeto, el pago. (Si el último no se presenta, degenera 
en un contrato de comodato).
­En el Comodato (el objeto vale más):  la entrega del objeto, la gratuidad (si esta ultima no se 
presenta, degenera en un contrato de arrendamiento)
­En el mutuo: La fungibilidad del objeto. 
‫ ٭‬Elementos naturales: Aquellos que sin ser esenciales y sin necesidad de una cláusula especial, 
van implícitos al contrato y son renunciables por las partes contratantes. Ejemplos:
­En el Mutuo: La gratuidad (pueden establecerse intereses)
­En la Hipoteca: El hecho de que el deudor pueda enajenar o hipotecar el bien ya hipotecado. 
­En el Depósito Civil: La gratuidad
‫ ٭‬Elementos accidentales: Aquellos que se añaden al contrato, aportados por las partes. Ejemplos: 
El plazo, la condición, las arras, la cláusula penal.
Los elementos naturales se renuncian con elementos accidentales.

5. CLASIFICACIÓN LEGAL DE LOS CONTRATOS:
El Código Civil en los artículos 1496 al 1500 enuncia las siguientes clasificaciones de los contratos.
A. SEGÚN SU PERFECCIONAMIENTO: 
a. REAL: Se perfecciona con la entrega de la cosa, generalmente son unilaterales, no siempre hay 
transferencia de dominio. 
Ejemplos: Mutuo, Comodato, Depósito, Prenda, Constitución de renta vitalicia, Anticresis.

b. CONSENSUAL: Se perfecciona con el solo acuerdo de las partes, con el consentimiento. 

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Ejemplos:  Arrendamiento,  Mandato,  Compraventa  de  Muebles.  Se  puede  demostrar  a  través  de  
cualquier medio.

c.   SOLEMNE:  Se   perfecciona   con   la   observación   de   ciertas   solemnidades   o   formalidades 


especiales. 
Ejemplos: La Promesa de Contrato, La Compraventa de Inmuebles, La Hipoteca, La Donación.
Las solemnidades pueden ser: 
Ad subtantiam actus → Sino se llenan no hay contrato.
Ad probatione→ Se hace con fines probatorios para demostrar el acto que llena la formalidad

B.   SEGÚN LA OBLIGACIÓN: 
a. UNILATERAL: Una sola de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación. 
Ejemplos: Mutuo, Comodato, Anticresis, Donación. Todos los Contratos Reales son Unilaterales.

b.   BILATERAL:  También   conocido   como   sinalagmático,   en   este   tipo   de   contratos   las   partes   se 
obligan recíprocamente. 
Ejemplos: Arrendamiento, Compraventa. Se clasifican a su vez en: 
­Sinalagmático perfecto: Que es el mismo contrato bilateral.
­Sinalagmático   imperfecto:  Contratos   unilaterales   que   en   el   transcurso   de   su   ejecución   se 
convierten en bilaterales 
Ejemplo: Cuando un perro entregado en comodato se enferma, el comodante debe pagar los gastos 
al comodatario que fue quien se obligó en un principio. (Perjuicios o gastos)

C. SEGÚN EL BENEFICIO Y EL GRAVAMEN:
a. GRATUITO:  Una sola de las partes se beneficia mientras la otra sufre un gravamen.  Ejemplo: 
Donación, Comodato, Mutuo.
b. ONEROSO: Hay beneficio y un gravamen reciproco, generalmente el contrato bilateral es oneroso. 
Ejemplos: Mandato remunerado, Compraventa, Permuta, Mutuo con intereses. El contrato oneroso 
se divide a su vez en:
­Conmutativo:  Las   prestaciones   están   determinadas   de   tal   forma   que   se   puede   establecer   su 
equivalencia. 
Ejemplo: Arrendamiento.
­Aleatorio:  Las   prestaciones   no   están   plenamente   determinadas   y   no   se   puede   establecer   la 
equivalencia. 
Ejemplo: Lotería, Venta de la esperanza.

D. SEGÚN SU RELACIÓN CON OTROS CONTRATOS:
a.   PRINCIPAL:  Subsiste   por   si   mismo   sin   necesidad   de   otra   convención   o   contrato.  Ejemplo: 
Compraventa, Arrendamiento.

b. ACCESORIO:  Su objetivo es garantizar el cumplimiento de una obligación principal.  Ejemplos: 


Hipoteca, Prenda. La crítica que hace la doctrina a esta clasificación de los contratos es que todos 
los contratos son principales, las obligaciones son las accesorias.

6. CLASIFICACIÓN DOCTRINAL DE LOS CONTRATOS:

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La doctrina ha tenido en cuenta criterios diferentes al legal para clasificar los contratos, por tal razón 
existen   innumerables   clasificaciones   doctrinales   de   los   mismos.   A   continuación   se   expondrán 
algunas de ellas.
A. SEGÚN LA FORMA DE EJECUCIÓN:
a. EJECUCIÓN INSTANTANEA O TRATO INSTANTANEO:  Las prestaciones son susceptibles de 
ejecutarse   instantáneamente,   de   forma   simultanea   al   momento   de   la   celebración.  Ejemplo: 
Compraventa.

b. EJECUCIÓN SUCESIVA O TRATO SUCESIVO:  La ejecución de las prestaciones requiere de 
cierto periodo determinado o indeterminado de tiempo. Las prestaciones (o una de ellas), no son 
susceptibles de ejecutarse instantáneamente  
Ejemplo: Arrendamiento.

B. SEGÚN SU INTERPRETACIÓN: 
a.   NOMINADOS:  También   conocidos   como   típicos,   son   aquellos   que   tienen   un   nombre   en   la 
legislación. 
Ejemplo: Arrendamiento, Compraventa, Hipoteca.

b. INNOMINADOS:  También conocidos como   atípicos, son aquellos que no tienen nombre en la 


legislación. Es necesario que estos contratos no contraríen ni a la ley ni a las buenas costumbres

C. SEGÚN LAS CONDICIONES DE FONDO:
a. LIBRE DISCUSIÓN:  Conocidos también como de libre consentimiento, se presentan cuando las 
partes discuten los elementos del contrato. 
Ejemplo: Arrendamiento.

b. DE ADHESIÓN: Se presentan cuando una de las partes impone las cláusulas que la otra acepta. 
El aceptar implica el consentimiento. 
Ejemplo: Contratos de las compañías de seguros, Contratos con las empresas de aviación.

D. SEGÚN SUS EFECTOS:
a.   INDIVIDUALES:  Sus   efectos   se   radican   en   las   partes   que   celebran   el   contrato.  Ejemplo: 
Compraventa 

b. COLECTIVOS: Sus efectos se radican en terceros ajenos a su celebración. 
Ejemplos: Los contratos de obras públicas.
E. SEGÚN SU EXTERIORIZACIÓN:
a. EXPRESOS: Cuando es necesario que sean explícitos para su celebración. 
Ejemplo: Compraventa de Inmuebles.

b. TÁCITOS: Cuando se pueden celebrar en completo silencio. 
Ejemplo:  Cuando se utiliza un teléfono público, se suscribe un contrato tácito con la empresa de 
teléfonos.

UNIONES DE CONTRATOS: Contratos Complejos.
Formula para solucionar un caso determinado en un momento determinado.

107
1. Unión simplemente externa→ En un mismo documento se colocan dos contratos pero la unión 
es externa Individuales (Independientes) 

2.  Unión con dependencia→  (Dependientes) Depende el uno del otro y el incumplimiento de uno 
genera el incumplimiento del otro.
Ej.: El contrato

3.  Unión   Alternativa→  Las   partes   imponen   una   condición   dada   la   cual   elige   cual   de   las   dos 
contratos tiene vida. 
Ej.: Si el arrendador decide vender el apartamento. Se lo vende al arrendatario, te prometo vender si 
el precio se mantiene, si sube te lo arriendo. Cual de los dos tiene vigencia 
Hay dos contratos típicos

7. REQUISITOS DEL NEGOCIO JURÍDICO:
Art.1502   C.C.:”Para  que  una   persona   se  obligue   a  otra  por   medio   de  un   acto  o  declaración   de 
voluntad, es necesario:
1. Que sea legalmente capaz
2. Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. 
3. Que recaiga sobre un objeto lícito 4. Que tenga una causa lícita.
La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por si misma, sin el ministerio o  
autorización de otra”
Teniendo en cuenta los requisitos enumerados en el artículo, cuando uno de estos elementos falta, 
se   hace   necesaria   una   sanción,   que   dado   el   caso   puede   ser:   INEXISTENCIA,   NULIDAD   E 
INOPONIBILIDAD.   Para   explicar   estas   sanciones   se   hace   necesario   diferenciar   los   requisitos   de 
EXISTENCIA Y VALIDEZ. 

REQUISITOS DE EXISTENCIA REQUISITOS DE VALIDEZ
Capacidad
Consentimiento Consentimiento libre de vicio
Objeto Objeto licito
Causa Causa licita
Solemnidades(en   los   contratos  Solemnidad   sin   fallas   (Contratos 
solemnes) solemnes)

ART. 1502. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, 
es necesario: 1. que sea legalmente capaz; 2. que consienta en dicho acto o declaración y 
su consentimiento no adolezca de vicio; 3. que recaiga sobre un objeto lícito; 4. que tenga 
una causa lícita.
La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el 
ministerio o la autorización de otra.

JURISPRUDENCIA.  Requisitos para obligarse.  "Según varias disposiciones del Código 


Civil, para que un contrato se forme y sea válido se requiere que concurran las siguientes 
condiciones:

108
1.  El consentimiento (ordinal 2º del art. 1502), que debe tener causa (inciso segundo del  
artículo 1524) y por objeto los de las obligaciones que está destinado a crear (art. 1517).
2.  La capacidad de las partes contratantes (ordinal 1º del art. 1502).
3.  La licitud del objeto u objetos de las obligaciones (ordinal 3º ibídem).
4.  La licitud de la causa (ordinal 4º ibídem).
5.  La falta de vicios del consentimiento (ordinal 2º ibídem).
6. El cumplimiento de ciertos requisitos o formalidades impuestos por la naturaleza del  
contrato o por la calidad o estado de las personas que lo celebran (art. 1500)''. ( CSJ, Cas.  
Civil, Sent. ago. 20/71).

INEXISTENCIA: El acto o Contrato no existe por la falencia de uno de los requisitos de existencia. Si 
no existen estos requisitos estructurales, el contrato no puede nacer a la vida jurídica.
Como teoría, tiene origen en Francia. En el campo del derecho matrimonial las causales de nulidad 
(al   igual   que   en   nuestra   legislación)   son   expresas,   taxativas,   pero   en   el   campo   del   matrimonio 
homosexual no había ninguna regulación. Como este tipo matrimonio no estaba expreso en la ley 
como causal de nulidad, se vio la necesidad de crear la figura de la inexistencia.
La Corte Suprema de Justicia dice que la discusión sobre la inexistencia tiene un valor académico 
pero no practico.

La Nulidad se diferencia de la Inexistencia en:
­ Que la nulidad tiene que declararse, mientras que la inexistencia no, aunque actualmente es difícil 
que actué por si sola.
­ Que la nulidad puede sanearse por medio de la ratificación o por el transcurso del tiempo, mientras 
que la inexistencia no.
­  Que la nulidad esta expresa en la ley. Mientras la inexistencia no.

NULIDAD:  Es la máxima sanción contemplada en el Código Civil y se presenta con respecto a los 
requisitos de validez. Puede ser:
­Absoluta:  Es en cuanto a la naturaleza del acto. La producen la  INCAPACIDAD ABSOLUTA, la 
CAUSA Y OBJETO ILÍCITO. Características:
a.  El Juez la puede declarar de oficio cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato, en un 
proceso en el cual la nulidad es de interés y están presentes las partes.
b. La puede pedir todo aquel que tenga interés.
c. La puede pedir el Ministerio Público.
d. El objeto y causa ilícitas son insaneables.
e. Se sanean en 20 años (Prescripción extintiva).

­Relativa: Es en cuanto a la persona. La producen la INCAPACIDAD RELATIVA, los VICIOS EN EL 
CONSENTIMIENTO  y las FALLAS EN LA SOLEMNIDAD. Características:
a. El juez no puede declararla de oficio.
b. Pueden pedirla las partes que señala expresamente la ley.
c. No puede pedirse por el Ministerio Público.
d. Todas sus causales son saneables.
e. Se sanea en 4 años (Prescripción extintiva).

109
TÍTULOXX: la nulidad y la rescisión

ART. 1740.  Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley 
prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de 
las partes.
La nulidad puede ser absoluta o relativa.

JURISPRUDENCIA.  Actos susceptibles de ser afectados de nulidad.  "De manera que  


dentro   de   los   diversos   actos   jurídicos   que   pueden   ser   invalidados   por   la   nulidad,   se  
encuentran en primer término y por fuera de toda discusión, el contrato, es decir, el "...  
acuerdo   libre   de   voluntades   destinado   a   crear   obligaciones,   en   cuya   formación  
necesariamente   deben   concurrir   dos   partes   contratantes,   pues   es   imposible   concebirlo  
como el acto de una sola persona (C.C. art. 1495)" (Sent., oct. 10/47, LXIII, 57), celebrado  
en la forma contemplada en el artículo 1602 del Código Civil, pues allí se prevé que "todo  
contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado  
sino por su consentimiento mutuo o por causales legales", entre las que se cuenta, desde  
luego, la nulidad, al tenor de los ordenamientos antes citados; y en segundo lugar, el "acto",  
o   sea,   todos   los   demás   negocios   jurídicos   voluntarios,   sean   éstos   convenciones   o  
declaraciones unilaterales de voluntad, aunque si bien es cierto que no es dable aplicarle a  
las diversas convenciones que no son contratos la regla de la nulidad por analogía, ello es  
posible   debido   a   las   variadas   disposiciones   legales   en   las   cuales   se   preceptúa   que   la  
omisión   de   un  determinado   requisito   acarrea  la   nulidad   del   acto,  como   acontece   con   la  
tradición,   cuya   validez   depende   del   cumplimiento   de   los   requisitos   señalados   en   los  
artículos 742 a 745 del Código Civil, o la ausencia de error sobre los aspectos contemplados  
en los artículos 746 y 747 ídem". (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 30/94, Exp. 4165. M.P. Rafael  
Romero Sierra).

ART. 1741. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la 
omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos 
actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las 
personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.
Hay  así   mismo   nulidad   absoluta  en  los  actos  y  contratos   de  personas  absolutamente 
incapaces.
Cualquiera otra especie de vicio produce  nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del 
acto o contrato. 

DOCTRINA. Noción de nulidad absoluta y relativa. "La teoría de las nulidades, tanto en 
Colombia como en Francia, ha distinguido dos clases de nulidades: absolutas y relativas. La 
llamada rescisión es una especie de nulidad relativa, con efectos generalmente iguales a los 
de ésta.

110
El criterio de la distinción entre la nulidad absoluta y la relativa reside en la importancia de la  
norma violada. Si ésta es de interés general, la nulidad es absoluta; si es de aquellas que 
tutelan el interés particular de las personas, la nulidad es relativa.
De   lo   anterior   se   sigue   que   los   motivos   de   nulidad   absoluta   son   más   graves:   falta   de 
formalidades en los actos jurídicos solemnes (requisitos  ad solemnitatem  exigidos por el 
legislador), incapacidad absoluta, falta de consentimiento, ausencia de objeto o de causa,  
ilicitud del objeto o de la causa. La nulidad, en tales casos, tiene su fundamento en la falta 
de uno de los elementos de validez del acto jurídico, elementos exigidos por el legislador en 
favor del interés colectivo.
Y, en todo caso, si la nulidad tiene por fin proteger el interés general, el orden público, es 
una nulidad absoluta. (WEILL, Alex y TERRE, Francis. Droit Civil. "Les obligations", París, 
Dalloz, 1975, num. 292; SEVATIER, René. Théorie des obligations. París, Dalloz, 1967, pág. 
222).
Las causales que originan la nulidad relativa son menos graves y conciernen tan solo al  
interés   particular:   la   incapacidad   relativa,   el   error,   la   fuerza   y   el   dolo   sufridos   por   el 
contratante (es decir, los vicios del consentimiento) y, finalmente, la lesión enorme. Como 
dice Planiol, hay dos categorías de nulidad porque la ley debe asegurar la protección de dos 
clases de intereses en la conclusión del contrato: los intereses de la comunidad jurídica y los 
intereses privados (...)". (TAMAYO LOMBANA, Alberto. Manual  de Obligaciones. Editorial 
Temis, 4ª Edición, 1990, págs. 233 y 234).

JURISPRUDENCIA. Nulidad absoluta, relativa e inexistencia. "Si la inexistencia es el no  
ser en el mundo jurídico, como el jamás haberse celebrado un acto; si la nulidad consiste,  
cuando es absoluta, en haber nacido un acto muerto a la vida jurídica, o sea desprovisto de  
toda eficacia, por causa de un vicio que lo afecta in integrum; y, cuando de la relativa se  
trata, en que el acto, aunque nacido con vida jurídica esté trascendido de un vicio que lo  
expone a desaparecer por virtud de la rescisión que logre el interesado en cuya protección a  
favor se encuentre tal sanción establecida; y si la simulación radica en que un acto jurídico  
se estructure a base de dos declaraciones contrapuestas: una aparente y otra oculta, de las  
cuales la segunda aniquile la primera, sin producir entre las partes otra vinculación que la de  
tener que restituir las cosas a su estado anterior —simulación absoluta—, o la declaración  
oculta cambie, transforme o altere la aparente, estableciendo entre las partes una positiva  
relación negocial creadora de una situación jurídica diversa de la anterior al acto simulado y  
llamada a sustituir a ésta o modificarla —simulación  relativa—, ciertamente se tiene que  
tales   fenómenos   no   pueden   confundirse,   ni   de   ellos   hacerse,   por   lo   tanto,   una   acción  
híbrida". (CSJ, Cas. Civil, Sent. jul. 24/69).

DOCTRINA.  ¿Consagra o no el Código Civil colombiano la figura de la   inexistencia 


como fenómeno distinto a la nulidad absoluta?  "El sentido y alcance de varios textos 
permite concluir que en nuestro sistema jurídico tiene cabida la figura de la inexistencia. El 
legislador la admite implícitamente.

111
En primer lugar, la  forma  como  el legislador clasifica las  nulidades absolutas y  relativas 
implica una clara distinción entre nulidad absoluta e inexistencia.
En efecto, son causales de:

Nulidad absoluta: Nulidad relativa:

El objeto ilícito   Cualquier otra especie de vicio

La causa ilícita

La falta de solemnidades

La incapacidad absoluta

Lo anterior lo dispone el artículo 1741 del Código Civil. Las de la primera columna son las 
únicas nulidades absolutas consagradas por el legislador. Todas las demás son relativas.
El tratadista Ricardo Uribe Holguín hace una observación importante: al no mencionarse la 
ausencia de consentimiento entre las nulidades absolutas, ello implica una distinción entre 
nulidad absoluta e inexistencia, pues no podría pensarse que tal omisión configura apenas 
una   nulidad   relativa   (URIBE   HOLGUÍN,   Ricardo.   Cincuenta   breves   ensayos   sobre 
obligaciones y contratos. Bogotá, Editorial Temis, 1970, nums. 24 y 25).
En similar sentido se pronuncia Savatier al decir que en tal caso la nada del contrato es tal 
que   no   exigiría   una   constatación   judicial   si   no   fuera   porque   las   apariencias   inmediatas 
obligan a quien las sufre a hacer reconocer por el juez la inexistencia del contrato (René 
Savatier).
Nos   parece   que   además   de   este   importante   argumento   existen   otros   para   sostener   la 
admisión implícita de la figura de la inexistencia en nuestro derecho.
En primer lugar, y siguiendo la misma lógica del doctor Uribe Holguín, hay que decir que al 
no figurar la falta de objeto en la primera columna, en la de las nulidades absolutas, no es  
factible sostener que se trate de una nulidad relativa. La falta de objeto impide la formación 
del acto. Prueba de ello se encuentra en la clara preceptiva del artículo 1870 del Código 
Civil: "La venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente  
y no existe, no produce efecto alguno" (se subraya). No habla el legislador de que el acto 
quede afectado de nulidad sino que le niega todo efecto. Lo cual equivale a la inexistencia  
de la venta. Falta un elemento esencial del contrato.
Por   otra   parte   —como   se   ha   sostenido   en   la   doctrina   universal—   las   nulidades   en   el  
matrimonio son textuales. Quiere ello decir que no existen otras causales de nulidad del 
matrimonio   que   las   consagradas   taxativamente   por   el   legislador.   Entre   nosotros   esas 
causales son las contempladas por los artículos 140 del Código Civil y 13 de la Ley 57 de 
1887. Entre ellas no figura la identidad de sexo. Bien se sabe que la diferencia de sexo es —
en la doctrina universal— un elemento esencial para la validez del matrimonio.
De donde se sigue que encuentra cabida una vez más en nuestra legislación la figura de la 
inexistencia. Si no puede predicarse ni siquiera la nulidad de un supuesto matrimonio en el 
que se presente la identidad de los sexos —porque las nulidades son taxativas en este 
terreno— forzoso será hablar de matrimonio inexistente. (Lo dicho acerca del matrimonio 

112
pasaría a tener un valor relativo, en forma general, si se tiene en cuenta que el 25 de junio 
de   1989   entró   en   vigencia   en   Dinamarca   una   ley   que   permite   el   matrimonio   civil   entre 
parejas del mismo sexo, con efectos civiles).
Finalmente, ante la falta de solemnidades el legislador se pronuncia en forma tal que da la 
idea de la inexistencia del acto más que de su nulidad absoluta. Pueden servir de ejemplo 
las siguientes disposiciones:
"ART.  1457.—No valdrá la donación entre vivos, de cualquiera especie de bienes raíces, si 
no   es   otorgada   por  escritura   pública,   inscrita   en   el   competente   registro   de   instrumentos 
públicos".
"ART. 1857, inc. 2º: La venta  de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión 
hereditaria,   no   se   reputan   perfectas   ante   la   ley,   mientras   no   se   ha   otorgado   escritura 
pública".   Esta   norma   debe   armonizarse   con   el   Decreto   1712   de   1989,   referente   a   las 
donaciones ante notario.
Si los actos a que se refieren los artículos anteriores no valen, no se perfeccionan ante la 
ley, es porque no han alcanzado su ser jurídico, son inexistentes. Si tal ocurre, no podrán ni 
ratificarse, ni validarse por la prescripción. Lo que sí es posible cuando se trata de actos 
afectados de nulidad, como se verá.
Por   último,   una   norma   general,  la   del   artículo   1500   del   Código   Civil,  habla   del   contrato 
solemne en forma tal, que permite pensar en la figura de la inexistencia. Dice el texto que el 
contrato   es   "solemne   cuando   está   sujeto   a   la   observancia   de   ciertas   formalidades 
especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil".
Concordada esta regla con la del artículo 1760 del mismo código, se puede asegurar una 
vez más la admisión implícita de la inexistencia en nuestro ordenamiento positivo: "La falta 
de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la 
ley requiere esa solemnidad; y se mirarán como no ejecutados o celebrados aun cuando en 
ellos se prometa reducirlos a instrumento público..." (se subraya). El artículo 265 del Código 
de Procedimiento Civil se pronuncia en igual sentido, al referirse al instrumento público ad  
substantiam actus.
El  Código de  Comercio  no  deja  duda respecto  a  la  admisión  de la  inexistencia, cuando 
expresa: Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades 
sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte 
alguno   de   sus   elementos   esenciales   (art.   898­2)".   (...)".   (TAMAYO   LOMBANA,   Alberto. 
Manual de obligaciones. Editorial Temis, 4ª Edición, 1990, págs. 234 a 237).

JURISPRUDENCIA. Efecto de la nulidad material dentro de un proceso. "Ahora bien, la  
sanción anterior al igual que las restantes establecidas en la ley para los actos jurídicos  
irregulares, surgen y producen sus efectos en el exclusivo ámbito del derecho material, o  
sea, que no tienen por qué repercutir sobre el proceso como tal, por lo que resulta obvio  
decir   que   la   invalidez   o   la   ineficacia   del   contrato   que   el   juez   declare,   o   seabstenga   de  
declarar, no afecta la actuación judicial donde se emita la pertinente decisión en torno a  
aquélla. Esa actuación será nula o anulable únicamente en cuanto se incurra en alguna de  
las causales taxativamente previstas en el artículo 140 del  Código de Procedimiento Civil,  

113
caso   en  el   cual,  la  invalidez  deviene   de  la   infracción   de   normas  procesales mas  no   de  
aquellas de derecho sustancial que regulan lo relativo a la eficacia de los contratos.
Declarada,   por   ejemplo,   la   nulidad   de   la   integridad   de   un   proceso,   el   problema   de   la  
invalidez de un negocio jurídico que allí pudiera estarse discutiendo,  continuará vigente. Y  
viceversa: no obstante la declaratoria de nulidad del negocio, el proceso, en sí, tiene su  
propia esfera de validez como quiera que su dimensión o perspectiva jurídica es otra.
(...).
Así   las   cosas,   la   supuesta   ineficacia   contractual   que   el   tribunal   dejó   de   decretar   en   la  
sentencia,   de   ningún   modo   incide   sobre   la   actuación   procesal   que   se   ha   surtido   con  
posterioridad, la que sólo es nula en la medida en que se incurra en alguna de las causales  
expresamente previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, a ninguna de  
las cuales alude el recurrente" (CSJ, Cas. Civil, Sent. nov. 17/93, Exp. 3851. M.P. Héctor  
Marín Naranjo).

JURISPRUDENCIA.  Equivalencia entre nulidad y rescisión.  "En diversas ocasiones la  


ley hace uso del vocablo "nulidad" para designar el fenómeno de la rescisión y en otras se  
vale   de   esta   última   palabra   para   designar  nulidad   relativa.   De   este   modo,   en   el   campo  
jurídico, las dicciones "nulidad" y "rescisión" tienen muchas veces un mismo alcance, y de  
ahí que, al pedirse, como en el caso de este juicio, "que se declare nula y rescindida por  
lesión enorme" la mencionada partición de bienes, no pueda entenderse que se ejercitan  
dos   acciones   distintas   y   concurrentes   con   respaldo   en   una   causa   única.   La   expresión  
transcrita no admite esta inteligencia; por el contrario, la frase "por lesión enorme", indicativa  
de la causa que induce a solicitar que se declare "nula y rescindida" la partición, denota que  
la demanda no se refiere sino a una sola acción, cual es la de rescisión o nulidad relativa de  
la partición.
Atribuirle a la expresión sobredicha el alcance de que implica el ejercicio de dos acciones  
diferentes y por contera incompatibles, como son las deducidas en este caso por el fallo  
acusado, equivale a incurrir en un manifiesto error de derecho"(CSJ, Cas. Civil, Sent. oct.  
28/68).

JURISPRUDENCIA.  Nulidad   e   invalidez   son   sinónimos.   "Es   nulo   el   contrato   cuando  


carece de cualquiera de los siguientes requisitos: la capacidad de las partes contratantes  
(C.C.,   art.   1502   ,   ord.   1º);   la   licitud   del   objeto   u   objetos   de   las   obligaciones   que   está  
destinado a crear (ord. 3º, ibíd.); la licitud de la causa (ord. 4º ibíd.); consentimiento exento  
de   vicios   (ord.   2º,   ibíd.);   y   ciertas   formalidades   impuestas   por   la   naturaleza   misma   del  
contrato o por la calidad o estado de las personas que lo celebran (art. 1500).
En los incisos primero y segundo del artículo 1741 se enumeran taxativamente las causas de  
la nulidad absoluta, que son: la incapacidad absoluta de cualquiera de los contratantes, la  
ilicitud del objeto y objetos, la ilicitud de la causa y la omisión de requisitos o formalidad  
impuesta por la naturaleza misma del contrato. Los demás vicios producen nulidad relativa:  
la incapacidad relativa de cualquiera de las partes, los vicios del consentimiento y la falta de  

114
requisito o formalidad exigido por la ley en atención a la calidad o estado de cualquiera de  
los contratantes (inc. final del citado art. 1741).
Conforme al artículo 1740, "es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos  
que la ley prescribe para el valor (se subraya) del mismo acto o contrato...''. De donde se  
concluye con toda evidencia, que, dentro del régimen civil colombiano, nulidad o invalidez 
son vocablos sinónimos"(CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 12/71).

JURISPRUDENCIA. Alcances de la declaratoria de nulidad respecto de una unión de  
contratos. No afecta necesariamente toda la unión.  "Tienen aceptado la doctrina y la  
jurisprudencia patrias que, aun prescindiendo de los contratos atípicos, o sea de aquellas  
convenciones cuyo contenido es tan particular que no pueden asimilarse a ninguno de los  
contratos   tipos,   una   convención   jurídica   ajustada   entre   las   partes   puede   presentar  
combinadas prestaciones correspondientes a diversos contratos nominados. Y han dicho  
que estas uniones de contratos pueden ser: a) unión simplemente externa, que es la que  
corresponde a aquella en que los distintos pactos, independientes unos de otros, aparecen  
unidos externamente sin que haya subordinación de los unos respecto de los otros; b) unión  
con dependencia unilateral o bilateral, en la cual los distintos contratos que aparecen unidos  
son queridos como un todo, estableciéndose entre ellos una recíproca dependencia en el  
sentido de que el uno se subordina al otro u otros; y c) unión alternativa, caracterizada por la  
existencia de una condición que enlaza los distintos contratos en forma que si el suceso  
positivo no acaece o si acaece el negativo, se entiende concluido uno u otro.
Nota además la doctrina, y con ella la jurisprudencia, que no pueden aplicarse en absoluto y  
sin excepción las reglas establecidas para un tipo determinado de contrato, cuando el que  
se celebró, no obstante pertenecer a ese tipo, exija un trato divergente, debido a su fin  
especial, articulado en la convención misma. Ese trato divergente conduce a afirmar que,  
tratándose sobre todo de una unión simplemente externa o formal de contratos, la nulidad  
pronunciada para uno de ellos no incide en el otro u otros, o sea que el conjunto del contrato  
no se deshace sino en la parte a la cual trasciende jurídicamente el vicio" (CSJ, Cas. Civil,  
Sent. ago. 12/76).

JURISPRUDENCIA.  La   inoponibilidad   está   consagrada   legalmente   en   el   concierto 


jurídico colombiano.  "Si bien es verdad la inoponibilidad no se encuentra debidamente 
sistematizada en el derecho positivo patrio, como sí lo está, por ejemplo, la nulidad de los 
negocios   jurídicos,   respecto   de   la   cual   el   Código   Civil   en   particular   dedica   toda   una 
estructura normativa a regularla en su doble faceta, no lo es menos que ninguna duda existe  
acerca   de   su   consagración   legal,   pues,   así   sea   de   manera   diseminada,   existen   en   el 
concierto   jurídico   colombiano   diversas   disposiciones   a   través   de   las   cuales   emerge   su 
regulación legal, como lo son,  verbi gratia, los artículos 640, 1505, 1871, 2105 del Código 
Civil y 833 del Código de Comercio, entre otros, en los cuales se prevén algunos de los 
eventos   en   que   el   acto   o   contrato   deviene   inoponible   haciendo   que   el   mismo   se   torne  
ineficaz frente a quien en un momento dado ostentare la condición de tercero. Alrededor de 
esta específica y puntual temática ha de reiterarse que sin desconocer que “el legislador, 

115
normalmente,   como   ocurre   en   nuestro   código,   no   establece   una   teoría   general   de   la 
inoponibilidad”, cual efectivamente “lo hace con la nulidad”, lo cierto es que dicha institución 
sí “está establecida en numerosos preceptos, y su existencia está reconocida por todos los 
autores y la jurisprudencia”(1) (CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 15/2006, Exp. 1995­9375­01  M.P.  
Cesar Julio Valencia Copete).
(1) Abeliuk Manasevich, René, Las obligaciones, Ediar Editores Ltda., Santiago de Chile, 
1983, pág.134.

JURISPRUDENCIA.  La falta de poder bastante para celebrar en nombre de otro una 
compraventa no genera nulidad absoluta sino la inoponibilidad del negocio frente al 
supuesto  mandante.  "La   falta   de   poder bastante   para  celebrar en  nombre  de  otro   una 
compraventa no es una eventualidad de las contempladas en el transcrito artículo 1741 del 
Código Civil como generador de nulidad absoluta, más cuando esa disposición puntualiza 
que la omisión de requisitos formales prescritos por la ley para el valor del acto o contrato  
necesariamente debe atañer “a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las 
personas que los ejecutan o acuerdan”, tópico sobre el que la Corte ya tuvo oportunidad de 
expresar que no “se trata entonces de la ausencia de cualquier formalidad, sino de aquella 
que la propia ley consideró como un complemento necesario de la voluntad, al estimar que 
ésta por sí sola no era idónea o suficiente para producir el correspondiente efecto jurídico. 
De manera que esa formalidad tiene que ser exigida por la propia ley, que además debe 
asignarle el carácter ad sustantiam actus, pues sólo así se estaría frente a un requisito cuya 
desatención generaría la nulidad absoluta del acto o contrato, dado el régimen de reserva y 
taxatividad   que   en   materia   de   nulidades   consagra   el   Código   Civil.   La   omisión   de   otros 
requisitos y formalidades que no estén prescritos por la ley 'para el valor' del acto o contrato, 
genera consecuencias distintas, pero no la nulidad absoluta que se examina en este evento” 
(Sent. 62/2000, mayo 24, Exp. 5267).
Específicamente sobre el particular se hace necesario transcribir a espacio lo expresado por 
esta corporación en fallo de 30 de noviembre de 1994, ocasión en la que reiteró que la falta 
de poder en quien se dice ser mandatario de un tercero, no genera la nulidad del acto o  
contrato en el que intervenga aduciendo tal calidad, ni cualquier otro vicio cuyo estudio el  
juez deba, de oficio, abordar ab initio, sino que da lugar a un fenómeno bien distinto como lo 
es   el   de   la   inoponibilidad   del   negocio   frente   al   supuesto   mandante,   inoponibilidad   que,  
entonces, debió ser alegada acá por la afectada" (CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 15/2006, Exp.  
1995­9375­01. M.P. César Julio Valencia Copete).

ART. 1742. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de 
parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que  
tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el 
interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede 
sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria.

116
JURISPRUDENCIA.  Un   tercero   tiene   interés   jurídico   para   pretender   la   nulidad 
absoluta de un contrato de compraventa. "(...). Conforme al artículo 2º de la Ley 50 de 
1936, “La nulidad absoluta... puede alegarse por todo el que tenga interés en ello...”.
Según el texto precedente, la nulidad absoluta de un contrato puede pretenderla además de 
quienes intervinieron en su celebración y son parte del mismo, todos aquellos que resulten 
afectados por las consecuencias jurídicas del referido acto. Una norma de este linaje, se ha 
dicho por la doctrina, amplía el panorama de la legitimación cuando se trata de impugnar 
por vía de nulidad absoluta, no sólo porque está de por medio el orden público, sino con el 
fin de asegurar y garantizar la vigencia de los principios de buena fe, justicia y equidad en la  
relación negocial.
"(...).   En   el   asunto   sub   judice   el   actor   impetra   la   nulidad   absoluta   por   objeto   ilícito   del 
contrato de compraventa ....
Según el demandante, su interés jurídico para pretender la nulidad de dicho contrato, surge 
de la situación posesoria ejercida por más de veinte (20) años sobre parte del inmueble 
objeto del contrato, la cual le permite alegar, como en efecto lo hizo antes de presentar la 
demanda de nulidad, la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio.
Ciertamente,   la   circunstancia   descrita   por   el   demandante,   aunada   a   la   condición   de   la 
entidad   compradora   del   bien   (...),   llevan   a   dejar   por   averiguado   que   el   contrato   de 
compraventa objeto de la pretensión, produjo un efecto jurídico negativo en el patrimonio del 
actor al hacer inocua la alegada posesión material que sobre parte del bien enajenado venía 
ejerciendo como hecho precedente al acto impugnado, pues a partir de él y por virtud de la 
tradición que de la propiedad (...) el inmueble se hizo imprescriptible al tenor de lo dispuesto 
por el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil.
En   esta   afección,   radica   entonces,   el   interés   jurídico   del   demandante   para   pretender   la 
nulidad absoluta del contrato de compraventa que involucró el sector del inmueble por él 
poseído,  porque   en   tanto   ese   contrato   conserve   su   validez y  con   ella   la   de   la   tradición 
efectuada (...), la pretensión de usucapión carece de tutela jurídica. (CSJ, Cas. Civil, Sent. 
ago. 2/99, Exp. 4937. M.P. José Fernando Ramírez Gómez).

JURISPRUDENCIA.  Qué se entiende por interés como fundamento legitimante para 
que tercero demande la nulidad absoluta de un contrato. "(...). Desde siempre doctrina y 
jurisprudencia   se   han   preocupado   por   averiguar   el   significado   de   la   expresión   “interés”, 
como   fundamento   legitimante   de   los   terceros,   porque   como   se   anotó,   el   precepto   en 
comentario identifica a estos como “titulares de la acción de nulidad absoluta”, al lado de las 
partes y el Ministerio Público “en el interés de la moral o de la ley”, sin perjuicio del deber de 
oficiosidad que la norma atribuye al juez, para cuando se dan las circunstancias que ella 
misma señala.
La doctrina y la jurisprudencia chilena al examinar texto similar al colombiano (art. 1683 del  
Código Civil chileno), han estado de acuerdo en que la norma se refiere a quienes tienen un  
interés económico o patrimonial en la declaración de nulidad absoluta, o sea a quien derive 
de la satisfacción de la pretensión un beneficio pecuniario, quedando excluido, según lo dice 
Claro Solar, el interés puramente moral porque  éste es el que motiva la declaración por 
parte del Ministerio Público.

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Esta corporación, también ha precisado que el interés que legitima al tercero es un interés 
económico que emerge de la afección que le irroga el contrato impugnado. (Casaciones de 
ago. 17/893, G.J. t. IX, pág. 2, de jul. 13/896, G.J. t. XII, pág. 13; de sep. 29/17, G.J. t. XXVI, 
pág. 180; de oct. 8/25, G.J. t. XXXV, pág. 7; de mayo 20/52, G.J. t. LXXII, pág. 125, entre 
otras). Desde luego que el “interés” al cual se refiere el artículo inicialmente citado, no es 
distinto   al   presupuesto   material   del   interés   para   obrar   que   debe   exhibir   cualquier 
demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se derivarían del despacho 
favorable de la pretensión, el cual se traduce en el motivo o causa privada que determina la 
necesidad   de   demandar,   que   además   de   la   relevancia   jurídico   sustancial,   debe   ser 
concreto, o sea existir para el caso particular y con referencia a una determinada relación 
sustancial;  serio  en tanto la sentencia favorable confiera un beneficio económico o moral, 
pero en el ámbito de la norma analizada restringido al primero, y actual, porque el interés 
debe existir para el momento de la demanda, descartándose por consiguiente las meras 
expectativas o las eventualidades, tales como los derechos futuros. (CSJ, Cas. Civil, Sent.  
ago. 2/99, Exp. 4937. M.P. José Fernando Ramírez Gómez).

JURISPRUDENCIA.  El   juez   tiene   no   solo   la   potestad   sino   el   deber   de   declarar   la 


nulidad   absoluta   de   un   contrato,   aún   en   forma   oficiosa,   pero   dicho   poder   está 
limitado por los condicionamientos que consagra el artículo 1742 del Código Civil. 
"Cuando   en   la   formación   de   un   contrato   se   han   subestimado   exigencias   legalmente 
impuestas para dotarlo de validez, cuya inobservancia se sanciona con la nulidad absoluta 
del respectivo pacto, el artículo 1742 del Código Civil, subrogado por el artículo 2º de la Ley 
50 de 1936, atribuye al juez no solo la potestad, sino el deber de privarlo de la eficacia 
normativa que por principio le corresponde, declarando la nulidad absoluta del mismo, aun 
sin petición de parte,  siempre que “...aparezca de manifiesto en el acto o contrato”, según lo 
declara textualmente la norma.
La previsión legal en comentario consagra una aplicación particular del principio inquisitivo, 
en   tanto   autoriza   la   oficiosidad   del   juez,   atribución   cuya   justificación   se   halla   en   el 
fundamento mismo de tal especie de nulidad, establecida como se sabe en interés de la 
moral, el orden público y el respeto debido a las normas de carácter imperativo, postulados 
cuya protección no puede quedar sometida exclusivamente a la iniciativa particular, como 
ocurriría   si   el   aniquilamiento   de   los   negocios   jurídicos   que   los   contrarían   solo   pudiere 
declararse a ruego suyo.
Empero, como desde antaño lo ha venido exponiendo la doctrina de la Corte, ese poder  
excepcional que al fin de cuentas comporta un control de legalidad en torno a la actividad  
negocial, está sujeto o limitado por los condicionamientos que la propia norma consagra y 
que la corporación ha identificado así: “... 1)   Que la nulidad aparezca de manifiesto en el 
acto o contrato, es decir, que a la vez que el instrumento pruebe la celebración del acto o 
contrato,  demuestre   o   ponga   de   bulto   por   sí  solo   los   elementos  que   configuran   el  vicio 
determinante de la nulidad absoluta; 2) Que el acto o contrato haya sido invocado en el 
litigio como fuente de derecho u obligaciones para las partes; y 3) Que al pleito concurran, 
en   calidad   de   partes,   las   personas   que   intervinieron   en   la   celebración   de   aquel   o   sus 
causahabientes, en guarda del principio general que enseña que la declaración de nulidad 

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de un acto o contrato en su totalidad no puede pronunciarse sino con audiencia de todos los  
que lo celebraron” (G.J. T. CLXVI, pág. 631). Criterio que ha reiterado entre otras, en sus 
sentencias del 10 de octubre de 1995, 10 de abril de 1996 y 20 de abril de 1998.
(...).
3. Como se aprecia sin dificultad, olvidando que el poder legalmente reconocido al juzgador 
para declarar la nulidad absoluta de un negocio jurídico está supeditado a que el vicio que la 
origina “...aparezca de manifiesto en el acto o contrato”, es decir, se perciba a simple vista,  
el sentenciador declaró la nulidad absoluta de la promesa de compraventa materia de la 
pretensión resolutoria por un vicio que no aparece manifiesto, ya que para verificarlo hubo  
de   acudir   a   otras   piezas   probatorias   y   procesales,   como   el   certificado   de   tradición   del 
inmueble   prometido   en   venta   y   la   respuesta   a   la   demanda,   circunstancia   que   de   suyo 
descartaba  la  procedencia   de  la  declaratoria  ex officio,  por ausencia  de  las  condiciones 
positivamente requeridas para habilitarla   (CSJ, Cas. Civil, Sent. mar. 11/2004, Exp. 7582.  
M.P. José Fernando Ramírez Gómez).

ART.   1743.  La   nulidad   relativa   no   puede   ser   declarada   por   el   juez   o   prefecto   sino   a  
pedimento de parte; ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo 
interés de la ley; ni puede alegarse sino por aquéllos en cuyo beneficio la han establecido 
las leyes, o por sus herederos o cesionarios; y puede sanearse por el lapso de tiempo o por 
ratificación de las partes.
La incapacidad de la mujer casada que ha obrado sin autorización del marido o del juez o 
prefecto en subsidio, habiendo debido obtenerla, se entiende establecida en beneficio de la 
misma mujer y del marido.

ART. 1744. Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus 
herederos o cesionarios podrán alegar nulidad.
Sin embargo, la aserción de mayor edad, o de no existir la interdicción, u otra causa de 
incapacidad, no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de nulidad.

ART.   1745.  Los   actos   y   contratos   de   los   incapaces,   en   que   no   se   ha   faltado   a   las 
formalidades y requisitos necesarios, no podrán declararse nulos ni rescindirse, sino por las 
causas  en   que   gozarían   de   este   beneficio   las  personas  que   administran  libremente   sus 
bienes.
Las corporaciones de derecho público y las personas jurídicas son asimiladas en cuanto a la 
nulidad de sus actos o contratos a las personas que están bajo tutela o curaduría.

ART. 1746. La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a  
las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese 
existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita.
En   las   restituciones   mutuas   que   hayan   de   hacerse   los   contratantes   en   virtud   de   este 
pronunciamiento,   será   cada   cual   responsable   de   la   pérdida   de   las   especies   o   de   su 
deterioro,   de   los   intereses   y   frutos,   y   del   abono   de   las   mejoras   necesarias,   útiles   o 
voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena fe o 

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mala fe de las partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en 
el siguiente artículo.

JURISPRUDENCIA.  Efectos retroactivos de la nulidad.  "El principio de la retroactividad  


es dominante en los efectos de toda declaración de nulidad. La sentencia que tal dispone no  
hace   sino   verificar   una   nulidad   que   ha   existido   siempre;   el   contrato   nulo   no   se   ha  
perfeccionado nunca y no ha producido efecto jamás.
Exceptuada la anulación del matrimonio, fundándose en el indicado principio, que se halla  
consagrado   positivamente   en   el   artículo   1746   del   Código   Civil,   han   sostenido  
concordemente la doctrina y la jurisprudencia patrias que el efecto propio y natural de toda  
declaración judicial de nulidad es la restauración completa de las cosas al estado en que se  
hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo. "Como la sentencia que declara la  
nulidad de un acto produce efectos ex tunc, —ha dicho la Corte— se supone que tal acto o  
contrato no tuvo existencia legal, y entonces, por imperativo de lógica, hay que restaurar las  
cosas al estado en que se hallarían si dicho acto o contrato no se hubiera celebrado" (G.J.  
CXXXII, 250).
Si,   pues,   por   virtud   del   efecto   retroactivo   de   la   declaración   judicial   de   toda   nulidad  
sustancial, excepto tratándose del matrimonio, las cosas deben regresar al estado en que se  
encontraban   antes   del   otorgamiento   del   acto   o   contrato   nulo,   la   sentencia   que   haga   tal  
declaración, así lo sea oficiosamente, y no regule a la vez las prestaciones mutuas de los  
contratantes, infringe por inaplicación del artículo 1746 del Código Civil". (CSJ, Cas. Civil,  
Sent. abr. 17/75).

JURISPRUDENCIA. Restituciones recíprocas derivadas de la declaración de nulidad.  
"2.  En  el   punto  de  las  prestaciones  recíprocas, ha  dicho   la  Corte  que  las disposiciones  
legales que gobiernan las prestaciones mutuas a que puede haber lugar, por ejemplo, en las  
acciones reivindicatorias y de nulidad, tienen su fundamento en evidentes y claras razones  
de equidad, que procuran conjurar un enriquecimiento indebido. Por tal razón, ha repetido  
esta corporación, tales restituciones mutuas quedan incluidas en la demanda, de tal manera  
que el juzgador debe siempre considerarlas en el fallo, bien a petición de parte, ora de  
oficio. De suerte que cuando se declara la nulidad de un negocio jurídico, o su ineficacia,  
como en el caso presente, no sólo debe restituirse, por la parte obligada a ello, la suma de  
dinero recibida en desarrollo del contrato anulado o ineficaz, con la consiguiente corrección  
monetaria, sino también el valor de los intereses que como consecuencia normal habría de  
producir   toda   suma   de   dinero,   pues   el   efecto   general   y   propio   de   toda   declaración   de  
nulidad de un negocio jurídico, es el de retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si  
no   hubiese   existido   el   acto   o   contrato   nulo.   Por   tal   virtud,   la   sentencia   de   nulidad  
ciertamente produce efectos retroactivos y, por consiguiente, cada parte tiene que devolver a  
la otra lo que ha recibido como prestación del negocio jurídico anulado, o sea, las partes  
quedan obligadas a devolverse lo que recíprocamente se hubieren entregado en desarrollo  
de la relación jurídica declarada nula, razón por la cual, dice el   artículo 1746 del Código  
Civil, que "en las restituciones que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este  

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pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o su deterioro,  
de   los   intereses  y   frutos,   y   del   abono   de   las   mejoras   necesarias,   útiles   o   voluntarias,  
tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena o mala fe de las  
partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo  
siguiente"(subraya   la   sala)".   (CSJ,   Cas.   Civil,   Sent.   jun.   15/95,   Exp.   4398.   M.P.   Rafael  
Romero Sierra).

JURISPRUDENCIA.  Restituciones   mutuas   y   reajuste   monetario   de   las   sumas  


devueltas como consecuencia de la nulidad.  "2.   Ahora bien, si lo que debe restituirse  
por una de las partes por razón de la declaratoria de nulidad de un negocio jurídico consiste  
en una suma de dinero, cuyo valor nominal se ha envilecido, su devolución debe hacerse  
con el consiguiente ajuste monetario, tal como lo tiene sentado la jurisprudencia de la Corte,  
al afirmar en el punto lo siguiente: "Entonces, si con motivo del fallo de nulidad, a una de las  
partes   le corresponde devolver determinada suma de dinero y por el tiempo transcurrido  
entre el recibo de dicha suma y su restitución no mantiene su valor real de cambio, por  
cuanto ha sido afectado por el fenómeno de la depreciación, la devolución debe hacerse  
con el consiguiente ajuste, que comprenda la desvalorización de la moneda... Así como una  
de las partes, por efecto de la nulidad, va a recibir un bien raíz, seguramente valorizado,  
simétricamente   la   otra   parte   que   va   a   recibir   determinada   suma   de   dinero   se   le   debe  
entregar igualmente valorizada (Cas. Civil del 24 de marzo de 1983).
3.  El criterio precedente ya había sido sostenido por la doctrina foránea, especialmente por  
la Corte Suprema de Chile, al precisar los alcances del artículo 1687 del Código Civil de ese  
país, que es absolutamente igual al artículo 1746 del Código Civil colombiano". (CSJ, Cas.  
Civil, Sent. feb. 1º/94, Exp. 4090. M.P. Alberto Ospina Botero).

JURISPRUDENCIA. Excepciones al efecto retroactivo de la declaración de nulidad. "5.  
Pero   ese   efecto   retroactivo   de   la   declaración   de   nulidad   admite   excepciones,   en   primer  
lugar, cuando la nulidad proviene de un objeto o causa ilícita; en segundo lugar, cuando se  
declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz omitiéndose los requisitos que  
la ley exige y, en tercer lugar, por razones de interés público.
Las dos primeras excepciones están contempladas en los artículos 1525, 1746 y 1747 del  
Código   Civil.   La   primera   disposición   prohíbe   repetir   lo   que   se   haya   dado   o   pagado   a  
sabiendas de la ilicitud, y la segunda, en igual forma, lo que se haya dado o pagado al  
incapaz, salvo prueba de haberse hecho éste más rico.
La   tercera   excepción   viene   impuesta   por   las   necesidades   del   servicio   público,   dada   la  
primacía   del   interés   social   por   sobre   el   particular,   establecida   en   el   artículo   58   de   la  
Constitución Nacional (antes art. 30). Siendo, como es, la propiedad una función social, al  
tenor de la disposición constitucional, debe ceder frente al interés general, por lo cual no  
siempre es conducente la acción restitutoria o reivindicatoria, sino una sustitutiva de carácter  
compensatorio".   (CSJ,   Cas.   Civil,   Sent.   ago.   18/93.   Exp.   2985.   M.P.   Nicolás   Bechara  
Simancas).

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JURISPRUDENCIA.  La   restitución   de   dinero   procede   con   corrección   monetaria   y  
pago de intereses. "... 3. Si el contrato se ha cumplido, en todo o en parte, y lo que debe  
restituirse   por   uno   de   los   contratantes,   con   motivo   de   la   declaración   judicial   de   nulidad  
consiste en una suma de dinero, cuyo valor nominal se ha envilecido, su devolución debe  
hacerse con el consiguiente ajuste monetario, tal como lo tiene afirmado la jurisprudencia de  
la Corte, al sostener en uno de los diferentes fallos, que sobre el particular ha pronunciado,  
que   "si   con   motivo   del   fallo   de   nulidad,   a   una   de   las   partes   le   corresponde   devolver  
determinada suma de dinero y si por el tiempo transcurrido entre el recibo de dicha suma y  
su   restitución   no  mantiene  su   valor   real   de   cambio,   por  cuanto   ha   sido   afectado  por  el  
fenómeno de la depreciación, la devolución debe hacerse con el consiguiente ajuste que  
comprenda la desvalorización de la moneda..." (Cas. Civil, mar. 24/83).  Y esto tiene soporte  
en el mismo artículo 1746 del Código Civil, porque cuando este precepto ordena que las  
partes deben ser "restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el  
acto o contrato nulo está indicando que el dinero debe restituirse con el poder de compra  
que tenía en ese entonces y, por ende, si entre la fecha del recibo y la fecha de devolución,  
se ha envilecido, se impone, por consiguiente, su ajuste monetario.
4.   También tiene definido la jurisprudencia que para los eventos en que se deba restituir  
una suma de dinero a consecuencia de la declaratoria de nulidad de un negocio jurídico, su  
devolución   debe   ordenarse   con   ajuste   monetario,   aun   ex   oficio,   sin   que   en   este   último  
evento, el fallo que así se pronuncie, se resienta de inconsonancia.
5.  De otro lado, también ha sentado la Corte que las disposiciones legales que gobiernan  
las   prestaciones   mutuas   a   que   puede   haber   lugar,   por   ejemplo,   en   las   acciones  
reivindicatorias   y   de   nulidad,   tienen   su   fundamento   en   evidentes   y   claras   razones   de  
equidad, y se trata de evitar un enriquecimiento indebido. Por tal razón, quedan incluidas en  
la demanda, de tal manera que el juzgador debe siempre considerarlas en el fallo, bien a  
petición de parte, ora de oficio.  De suerte que cuando se declara la nulidad de un negocio  
jurídico, no sólo debe restituirse la parte del precio pagado, con corrección monetaria, sino  
los intereses que como consecuencia normal habría de producir toda suma de dinero, que  
siendo el contrato de naturaleza comercial, sería el bancario corriente". (CSJ, Cas. Civil,  
Sent. mar. 7/94, Exp. 4163. M.P. Alberto Ospina Botero).

DOCTRINA. Si se reconoce corrección monetaria e intereses, éstos serán los legales. 
"Por eso, si ante supuestos de la índole del que fue ventilado en el proceso y porque así lo 
impone el artículo 1746 del Código Civil, ha de concederse por los jueces el reajuste del 
capital para fijar el alcance de la respectiva obligación restitutoria de origen legal a cargo de 
una   de   las  partes,   es  también   en   guarda   del   justo   equilibrio   que   aquella   norma   manda 
observar que la medida de la deuda por intereses accesoria no debe determinarse con base 
en tasas que tiendan de algún modo a recomponer de nuevo ese capital erosionado pues 
dos veces se estaría cubriendo un único concepto que, en síntesis, no es cosa distinta al 
deterioro por inflación del poder de compra que el hoy acreedor del reembolso pagó en su 
momento para cumplir los compromisos adquiridos por virtud del negocio con posterioridad  
invalidado.   Las tasas de  interés que  en  consecuencia  pueden  desempeñar una   función 

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adecuada en este ámbito son las que por ministerio de la ley rigieron en el país en épocas 
en   que   la   caída   progresiva   del   poder   adquisitivo   de   la   moneda   no   tuvo   las   dramáticas 
características que actualmente la identifican, es decir aquellas tasas que con apoyo en  
textos legales expresos como los artículos 1617 y 2232 del Código Civil, podían tenerse 
como expresión prudente del valor de la contraprestación del plazo, como el justo precio del 
uso   de   recursos   financieros   ajenos   o,   en   fin   como   el   precio   mesurado   por   el   sacrificio 
consentido de liquidez siempre bajo el supuesto de que todo se desenvuelve en condiciones 
de   estabilidad   económica   ideales   y   que   por   lo   mismo   no   es   apreciable   el   efecto   de 
influencias extrañas sobre la tasa neta de interés señalada por la ley". (Salv. de Voto M. 
Carlos Esteban Jaramillo Schloss. CSJ, Cas. Civil, Sent. mar. 7/94, Exp. 4163).

JURISPRUDENCIA.  La mención de intereses corrientes no siempre se refiere a los  
comerciales.  "De   manera   que   aun   cuando   el   ad   quem   ordenó   en   su   sentencia   al  
prometiente   vendedor   devolver   la   parte   del   precio   que   recibió   junto   con   “los   intereses  
corrientes”, ello no demuestra de suyo que hubiese aplicado, como lo estima la censura, los  
artículos 822 y 884 del Código de Comercio, pues el tribunal —en cuanto refiere a esa  
obligación (de pagar intereses)— no hizo otra cosa que observar estrictamente el artículo  
1746 del C.C aplicando cabalmente el fenómeno restitutorio allí previsto. Entonces, si, como  
puntualmente lo dejó establecido el sentenciador, se trataba de un asunto eminentemente  
civil,   mal   podría   decirse   por   parte   de   la   censura   que   aquél   aplicó   aquellas   normas   del  
Código de Comercio, cuanto más si, de otra parte, el fallo no hizo remisión expresa o tácita  
a dichos preceptos, y bien se sabe que no siempre que se condena al pago de “intereses  
corrientes” se está aludiendo necesariamente a los comerciales, pues nada se opone a que  
la condena así proferida pueda estar referida a intereses civiles. Si ello es así, y si, por  
ende, el fallo atacado no permite concluir que en el caso de este proceso el sentenciador  
aplicó los artículos 822 y 884 del Código de Comercio, ya que contrariamente no hizo otra  
cosa   que   darle   cabida   a   las   restituciones   mutuas,   el   cargo   resulta   desenfocado   porque  
atribuye   al   sentenciador   algo   que   en   realidad   éste   no   hizo,   aspecto   sobre   el   cual   se  
desarrolló precisamente la acusación”. (CSJ, Cas. Civil, Sent. abr. 30/96. Exp. 4497. M.P.  
Nicolás Bechara Simancas).

JURISPRUDENCIA.  El   derecho   a   reclamar   mejoras,   como   consecuencia   de   la  


declaratoria de nulidad de un negocio jurídico, puede hacerse en proceso separado. 
"El   precepto   mencionado,   —se   refiere   al   artículo   1746   del   Código   Civil—   determina   las 
consecuencias que se derivan del aniquilamiento del vínculo contractual, dispuesto por la 
declaración judicial de nulidad, cuando señala los derechos y las obligaciones que a cada 
una   de   las   partes   incumbe   para   que   queden   restabIecidas   en   la   situación   existente   al 
momento de celebrarse el negocio invalidado. Efectos que de ordinario se concretan en el 
proceso   en   el   cual   se   pronuncia   el   decreto   anulatorio,   bien   a   instancia   de   parte   o   por 
iniciativa   del   juzgador,   si   cuenta   con   el   soporte   probatorio   correspondiente,   ya   que   se 
consideran incluidos en el thema decidendum, por ser la consecuencia natural y legalmente 
asignada a un pronunciamiento de tal índole.

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Con   todo,   si   allí;   no   se   produce   la   pertinente   condena,   bien   por   no   estar   dirigida   la 
pretensión a controvertir la validez del negocio jurídico sobre el cual recae a la postre el 
pronunciamiento anulatorio, o por otra circunstancia, que bien puede ser la no alegación en 
esa oportunidad, de ahí no se puede colegir la imposibilidad para reclamarla en proceso 
autónomo   y   separado,   sencillamente   porque   tal   disposición   no   consagra   una   regla 
preclusiva del derecho a obtener el reconocimiento de las prestaciones que a cada parte 
corresponden, ni la norma en cita establece éste como el ámbito único para el ejercicio de 
tales derechos, como si ocurre con ocasión de similares reclamaciones en tratándose de 
procesos divisorios y de deslinde y amojonamiento, donde, como ha tenido oportunidad de  
explicarlo la corporación, se verifican normas destinadas a este propósito, como ocurre con 
los  arts.   466   y  472   del   Código   del   Procedimiento   Civil.  Es  que   siendo   la   caducidad   del 
término para formular la pretensión una verdadera pérdida del derecho de acción por una 
causa concreta, su tratamiento, que negativamente (ausencia de caducidad), se propone 
como presupuesto del proceso, corresponde con exclusividad a la ley y mediante normas de 
orden público, frente a las cuales, como lo ha dicho la Corte, no caben intromisiones del 
funcionario   judicial,   pues   el   término   además   de   tenerlo   que   prever   expresamente   el 
legislador,   corre   de   manera   automática,   puesto   que   se   trata   de   una   “situación   temporal 
delimitada de antemano.
De   manera   que   si   se   declara   judicialmente   la   nulidad   de   un   negocio   jurídico   y 
consecuentemente se ordena la restitución del bien sobre el cual versó, y no obstante haber 
sido mejorado por la parte obligada a entregarlo, nada se dispone sobre el reconocimiento 
del   derecho   que   legalmente   le   asiste   para   obtener   el   abono   del   valor   de   las   mejoras 
implantadas,   ningún   óbice   existe   para   que   tal   pretensión   se   formule   ulteriormente   en 
demanda   autónoma   e   independiente,   por   la   inexistencia   de   una   regla   legal   que 
imperativamente establezca su reclamo en el proceso en el cual se resuelve la nulidad, con 
efectos preclusivos de así no ocurrir. Ya la Corte en sentencia de 31 de marzo de 1998 (G.J. 
No   2491,   págs.   701   y   s.s.),   había   admitido   la   procedencia   de   una   demanda   ulterior   y 
autónoma, pretendiendo el reconocimiento de mejoras, no empece a haberse tramitado con 
antelación un proceso donde era dable su reclamo".  (CSJ, Cas. Civil, Sent. jun. 15/2000.  
Exp. 5218. M.P. José Fernando Ramírez Gómez).

ART.   1747.  Si   se   declara   nulo   el   contrato   celebrado   con   una   persona   incapaz   sin   los 
requisitos que la ley exige, el que contrató con ella no puede pedir restitución o reembolso 
de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más 
rica con ello la persona incapaz.
Se entenderá haberse hecho esta más rica, en cuanto las cosas pagadas o las adquiridas 
por   medio   de   ella   le   hubieren   sido   necesarias;   o   en   cuanto   las   cosas   pagadas   o   las 
adquiridas por medio de ellas, que no le hubieren sido necesarias, subsistan y se quisiere 
retenerlas.

JURISPRUDENCIA. La restitución al estado anterior del contrato constituye un  efecto 
de la nulidad. El contrato con incapaz constituye una excepción a dicha regla.  "La  
Corte ha dicho que el "efecto legal y natural de toda declaración judicial de la nulidad es la  

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restauración completa de las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el  
acto o contrato anulado. La sentencia declarativa de nulidad produce efectos retroactivos y  
en virtud de ella cada una de las partes tiene que devolver a la otra lo que ha recibido como  
prestación   del   contrato   invalidado   (C.C.   art.   1746).   Este   principio   general   tiene   dos  
excepciones: cuando la nulidad proviene de un objeto o causa ilícita, caso en que no puede  
repetirse lo que se ha pagado a sabiendas de la ilicitud (1525, ib.), y cuando se declara nulo  
el contrato celebrado con una persona incapaz sin los requisitos que la ley exige, en cuya  
ocurrencia la obligación de restituir lo que se pagó o gastó en virtud del contrato se reduce a  
cuanto  se probare haberse  hecho  más rica  la  persona  incapaz  (1747,  ib.). La  excepción  
relativa a los incapaces tiene su razón y fundamento en un sentido de amparo legal a las  
personas   que   por   causas,   ya   de   orden   fisiológico   como   ocurre   con   los  dementes   o   los  
menores, o de orden jurídico como sucede con los pródigos, se suponen insuficientemente  
dotados para la actividad comercial por carecer de una voluntad jurídicamente eficaz, que  
los hace acreedores a una especial protección de la ley que vela por sus intereses, y la  
presunción   ordinaria   de   que   un   contratante   de   disminuida   o   inferior   capacidad   habrá  
malgastado   todo   o   parte   del   dinero   recibido.   Pero   esta   excepción   sufre   a   su   turno   la  
excepción,   fundada   en   la   norma   general   de   derecho   de   que   nadie   puede   enriquecerse  
injustamente   a   expensas   ajenas,   de   que   el   incapaz   debe   devolver   cuando   lo   hubiere  
enriquecido   el   contrato   anulado,   según   las   reglas   legales".   (Casación   Civil   de   20   de  
septiembre de 1938, XLVIII, pág. 227. En igual sentido LXXXVI, pág. 292).
En la doctrina que en lo pertinente se ha transcrito, para el caso concreto de que trata el  
artículo   1747   del   Código   Civil,   aparece   claramente   expuesto   que   quien   contrató   con   el  
incapaz, como regla general, no tiene derecho a ser restituido al estado anterior al contrato  
que se anula, lo cual constituye una excepción al principio general que consagra el artículo  
1746, y que a su turno, éste sufre una excepción cuando se demuestra que por razón del  
contrato anulado el incapaz se hizo más rico. El segundo inciso de aquel precepto fija muy  
bien los casos en que se produce esa ocurrencia, es decir, cuando se entiende que dicho  
incapaz recibió un incremento patrimonial así: a) si las cosas pagadas o las adquiridas por  
medio de ellas le hubieren sido necesarias, y b) cuando a falta de tal necesidad, tales cosas  
subsistan en el patrimonio del incapaz y quisiere retenerlas.
Sirven de ejemplo del primer caso el pago de una deuda válida y plenamente comprobada  
que el acreedor habría podido hacer efectiva judicialmente, y del segundo, un contrato de  
permuta en cuya virtud ingresaron al haber del incapaz bienes que subsisten al declararse  
la   nulidad   y   que   el   incapaz   (vale   decir,   su   representante   legal)   quiere   conservar.   Estas  
circunstancias, pues, son defensas que asisten a quien contrató con el incapaz para que en  
virtud de lo que estatuye el artículo 1747 no tenga que perder lo que pagó y entregó a su  
contratante, pero en todo caso deben estar plenamente acreditadas en el proceso". (CSJ,  
Cas. Civil, Sent. sep. 14/76).

ART. 1748.  La nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros 
poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales.

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JURISPRUDENCIA. La restitución y la reivindicación como acciones consecuenciales  
de la nulidad.  "El título XX del libro cuarto del Código Civil, que trata de la nulidad y la  
rescisión, primeramente señala las causas de una y otra figura y luego genéricamente para  
ambas consagra en los artículos 1746 y 1748 las consecuencias de la nulidad judicialmente  
pronunciada.   En   el   primero   de   los   citados   establece   que   entre   las   partes   (obviamente  
también entre sus causahabientes) la nulidad da derecho "para ser restituidas al mismo  
estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo". Pero si entra en  
juego un tercero, el segundo artículo expresa que "la nulidad judicialmente pronunciada da  
acción   reivindicatoria   contra   terceros   poseedores".   No   es   pues   caprichoso   que   el   que  
pretende la nulidad opte por una acción u otra, sino que es la propia ley la que determina  
cuándo hay lugar a la restitución y cuándo a la reivindicación consecuenciales.
La acción de restitución es fundamentalmente una acción personal. La reivindicación es una  
acción real. Aquella opera como consecuencia de haberse desatado un vínculo contractual,  
ora por resolución a causa de incumplimiento, ora por nulidad del contrato.
En la acción de restitución al estado precontractual no es en manera alguna necesario que  
el que la pretende demuestre o siquiera que alegue ser dueño, pues para nada juega allí el  
derecho   real   de   dominio;   la   restitución   se   ordenará   como   consecuencia   de   haber  
desaparecido   el   vínculo   que   sirvió   como   causa   a   una   tenencia,   independientemente   de  
quien  sea  el dueño. La  acción de  reivindicación, autónoma  o como  consecuencia de  la  
nulidad, implica que el actor alegue o demuestre ser el dueño y el demandado poseedor.  
Obviamente   cuando   se   depreca   una   nulidad,  lo   aconsejable   es  que   entre   las partes  se  
impetre consecuencialmente la restitución. Pero nada obsta para que el demandante, aún  
entre las mismas partes, opte por la acción reivindicatoria que, en últimas, también persigue  
una   restitución,   aunque   por   causas   diversas.   Lo   que   ocurre,   entonces,   es   que   si   el  
demandante   opta   por   la   reivindicación   entre   las   partes,   se   echa   a   sus   espaldas  
innecesariamente   la   carga   de   probar   todos   aquellos  elementos   axiológicos  de   la   acción  
reivindicatoria, que serían ajenos al debate si hubiese optado por la acción consecuencial  
de   restitución.   La   posibilidad   de   optar  por   una   u   otra   acción   consecuencial   frente   a   las  
partes   no   puede   predicarse   ciertamente   en   el   caso   de   terceros,   pues   frente   a   ellos,  
precisamente   por   ser   terceros,   vale   decir,   ajenos   a   la   relación   contractual,   el   simple  
rompimiento del vínculo contractual no apareja la condena a restituir, pues en nada modifica  
la situación del tercero que el contrato celebrado por otros sea válido, incumplido o nulo.  
Frente a terceros siempre será necesario deprecar la acción real de dominio, con sus cargas  
probatorias ínsitas". (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 8/92).

ART. 1749. Cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada 
a favor de una ellas no aprovechará a las otras.

ART. 1750. El plazo para pedir la rescisión durará cuatro años.
Este   cuatrienio   se   contará,   en   el   caso   de   violencia,   desde   el   día   en   que   ésta   hubiere 
cesado; en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato.

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Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el cuatrienio desde el día 
en que haya cesado esta incapacidad.
A las personas jurídicas que por asimilación a los menores tengan derecho para pedir la 
declaración   de   nulidad,   se   les   duplicará   el   cuatrienio   y   se   contará   desde   la   fecha   del 
contrato.
Todo lo cual se entiende en los casos en que las leyes especiales no hubieren designado  
otro plazo.
 
ART. 1751. Los herederos mayores de edad gozarán del cuatrienio entero si no hubieren 
principiado  a correr; y gozarán  del residuo, en caso  contrario. A los herederos menores 
empieza a correr el cuatrienio o su residuo desde que hubieren llegado a edad mayor.
Pero en este caso no se podrá pedir la declaración de nulidad, pasados treinta años desde 
la celebración del acto o contrato.

ART. 1752. La ratificación necesaria para sanear la nulidad cuando el vicio del contrato es 
susceptible de este remedio, puede ser expresa o tácita.

JURISPRUDENCIA. La intención en la ratificación tácita. "La ratificación o confirmación  
tácita de un acto jurídico nulo, al igual que la expresa, debe ser voluntaria; y consiste en la  
ejecución que de un modo libre hace la persona de todas o de parte de las obligaciones que  
de dicho contrato surgieron para ella. La ratificación tácita supone pues para su eficacia que  
se haga con ánimo de cumplir el pacto". (CSJ, Cas. Civil, Sent. abr. 17/75).

ART.   1753.  Para   que   la   ratificación   expresa   sea   válida,   deberá   hacerse   con   las 
solemnidades a que por la ley está sujeto el acto o contrato que se ratifica.

ART. 1754. La ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contratada.

ART. 1755.  Ni la ratificación expresa ni la tácita serán válidas si no emanan de la parte o 
partes que tienen derecho de alegar la nulidad.

ART. 1756. No vale la ratificación expresa o tácita del que no es capaz de contratar.

8. CAPACIDAD: La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el 
Ministerio o autorización de otra. Puede ser:
­ De Goce:  Facultad para ser titular de derechos y obligaciones. La tienen todas las personas sin 
distinción.
­ De Ejercicio: Facultad para poner en práctica los derechos. Se adquiere a los 18 años.

ART.   1503.  Toda   persona   es   legalmente   capaz,   excepto   aquéllas   que   la   ley   declara 
incapaces.

127
COMENTARIO.  La   incapacidad de los dementes e impúberes se debe a la carencia de 
una voluntad reflexiva idónea para obligarse y comprometer sus bienes o negociar con 
ellos; son pues, causas físicas que la ley verifica y determina. No es suficiente que una 
persona esté privada de sus facultades mentales para que se le considere absolutamente 
incapaz. En verdad la sanidad mental de las personas se presume, y en consecuencia el 
enfermo mental no interdicto es responsable, y por lo tanto capaz para contratar mientras 
no se acredite lo contrario. Es decir, debe presumírsele capaz mientras no sea objeto de 
interdicción judicial.

CLASES DE INCAPACIDAD:
* ABSOLUTA:  La poseen los impúberes (mujeres menores de 12 años, hombres menores de 14 
años), los dementes interdictos y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Los 
actos del demente antes de declarada la interdicción son validos.

ART. 1504. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos, que 
no pueden darse a entender.
Sus actos no  producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución.
INC. 3. Modificado. D. 2820/74, art. 60. Son también incapaces los menores adultos que 
no han obtenido habilitación de edad y los disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero 
la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas 
circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes.
Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que 
la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos .

* RELATIVA: La poseen los menores adultos (mujeres mayores de 12 años, hombres mayores de 14 
años) y los disipadores interdictos. Sus actos producen obligaciones naturales y padecen de nulidad 
relativa. Estos incapaces pueden contraer algunas obligaciones. Ejemplos: Matrimonio, Compraventa 
de Muebles, Realización de testamentos.

* INCAPACIDADES PARTICULARES: Inhabilidades o prohibiciones que establece el legislador para 
limitar la capacidad de goce de determinadas personas. Ejemplos:
1. Compraventa entre cónyuges o entre padres e hijos: (Artículo 1852 C.C) Actualmente, después 
de la sentencia C­068 Febrero 10/98, los cónyuges están habilitados para contraer cualquier tipo de 
contrato entre ellos, excepto la donación irrevocable.
Este artículo se refiere a los hijos de familia, los cuales, según el Artículo 288 CC, son los hijos no 
emancipados,   que   están   bajo   la   patria   potestad.   Sanción   como   violación   a   esta   incapacidad: 
NULIDAD ABSOLUTA.
ART. 1852. Es nulo el contrato de venta (entre cónyuges no divorciados, y) *entre el padre 
y el hijo de familia. 

ART. 906 C.Co.  No podrán comprar directamente, ni por interpuesta persona, ni aun en 
pública subasta, las siguientes personas:
1.( Los cónyuges no divorciados, ni)* el padre y el hijo de familia, entre sí.

128
2. Aquellos que por la ley o por acto de autoridad pública administran bienes ajenos, como 
los guardadores, síndicos, secuestres, etc., respecto de los bienes que administran.
3. Los albaceas, o ejecutores testamentarios, respecto de los bienes  que sean objeto de 
su encargo.
4.  Los  representantes  y  mandatarios,   respecto   de  los  bienes  cuya  venta   les   haya   sido 
encomendada salvo que el representado, o el mandante, haya autorizado el contrato.
5.   Los   administradores   de   los   bienes   de   cualquier   entidad   o   establecimiento   público, 
respecto de los que les hayan sido confiados a su cuidado.
6. Los empleados públicos, respecto de los bienes que se vendan por su ministerio.
7. Los funcionarios que ejerzan jurisdicción y los abogados, respecto de los bienes en cuyo 
litigio hayan intervenido y que se vendan a consecuencia del litigio.
Las ventas hechas en los casos contemplados en los ordinales 2º, 3º y 4º serán anulables; 
en los demás casos la nulidad será absoluta.

JURISPRUDENCIA­CONSTITUCIONALIDAD. En los casos de simulación o de fraude  
a terceros por parte de los cónyuges, los acreedores de estos no están desprovistos  
de acción para defender sus intereses. "Siendo ello así, habrá de declararse —como en  
efecto   declaró—la   inexequibilidad   parcial   del   artículo   1852   del   Código   Civil,   así   como, 
también de manera parcial la del artículo 3º de la Ley 28 de 1932 y la del artículo 906, 
numeral 1º del Código de Comercio, sin que ello signifique que en casos de simulación o 
de fraude a terceros, estos o el otro contratante queden desprovistos de defensa de sus  
intereses legítimos, como quiera que podrán ejercer o la acción de simulación, o la acción 
pauliana, o, en general, cualquiera de los derechos auxiliares que la ley autoriza para los 
acreedores, sin que en nada se afecten porque desaparezca la sanción de nulidad que en 
tales normas hoy se establece, tal como ocurre en el Código Civil del Perú (D. L. 295 de 
julio 24/84, inspirado en el derecho alemán), así como en el Código Civil Español, cuyo 
artículo 1458, que contenía norma semejante al artículo 1852 del Código Civil Colombiano, 
fue modificada por la Ley 11 de 1981, que dispuso, de manera expresa que “el marido y la 
mujer   podrán   venderse   bienes   recíprocamente”,   y,   como   se   establece,   también,   en   el 
Código Civil Italiano de 1942, que no contiene la incapacidad especial de los cónyuges 
para celebrar la compraventa entre sí, lineamientos estos que se acogen en el proyecto de 
Código de Derecho Privado elaborado por una comisión encabezada por el profesor Arturo 
Valencia Zea, publicado por la Superintendencia de Notariado y Registro, Bogotá, 1980".
(C. Const., Sent., C­068, feb. 10/98. M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

JURISPRUDENCIA. Fundamento de la prohibición del artículo 1852, entre el padre y  
el hijo de familia.  "(...) Téngase de presente que la ley no declara nulo el contrato de  
compraventa entre el padre y su "hijo menor", sino entre el padre y el "hijo de familia", es  
decir entre el titular de la patria potestad y la persona sobre quien se ejerce, por la potísima  
razón de que si el titular de esa potestad tiene la representación legal de su hijo, sería una  
sola  persona  la  que  estaría  emitiendo  el  consentimiento, y es claro  que  el  contrato  es  
acuerdo de voluntades de dos o más personas". (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 20/83).

129
DOCTRINA.  La prohibición se extiende a la madre y al hijo de familia. "Los artículos 
1852 del Código Civil y 906 del Código de Comercio declaran nulo el contrato de venta 
entre el padre y el hijo de familia. Hijo de familia es el menor que no ha alcanzado la edad  
de 18 años ni ha sido emancipado (C.C., art. 288). Por tanto, se encuentra sometido a la  
potestad   parental   de   sus   padres.   Como   esta   potestad   es   ejercida   hoy   día   por   ambos 
padres, dedúcese que también se encuentra prohibida la venta entre la madre y el hijo 
menor. Si no existiera la prohibición, la venta entre padres e hijos de familia daría lugar a 
una nulidad relativa; por la prohibición, la nulidad es absoluta. (C.C., art. 1523).
Hoy   día   la   prohibición   comprende   la   venta   a   hijos   legítimos,   extramatrimoniales   y 
adoptivos. (VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho civil.Tomo IV. Editorial Temis, pág. 43).

DOCTRINA.  La compraventa celebrada entre uno de los padres y el hijo mayor; o, 
con   el   hijo   de   familia   pero   con   base   en   el   producto   de   su   peculio   profesional   e  
industrial es válida. "Cuando el artículo 1852 habla de hijos de familia, repetimos, hay que 
entender los sometidos a la patria potestad, siguiendo el orden impuesto por el artículo 19 
de la Ley 75 de 1968, que consagra: "La patria potestad es el conjunto de derechos que la 
ley reconoce  a  los padres  sobre sus hijos no  emancipados, para facilitar a  aquellos el  
cumplimiento de los deberes que su calidad les impone", y por el artículo 24 del Decreto 
2820 de 1974, que dice: "Corresponde a los padres, conjuntamente, el ejercicio de la patria 
potestad sobre sus hijos legítimos. A falta de uno de los padres, la ejercerá el otro". Los 
hijos no emancipados son hijos de familia, y el padre o madre con relación a ellos, padre o 
madre de familia, como reza el inciso final del artículo 19 prenombrado.
Esto significa que los hijos emancipados en general, o sea los que no están sometidos a la 
patria potestad, al tenor de lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 45 del Decreto 2820 de 
1974, adicionado y en parte sustituido por los artículos 8º, 9º y 10 del Decreto 772 de 1975, 
que vinieron a reemplazar los artículos 313, 314 y 315 del Código Civil, pueden celebrar 
válida   y   libremente   con   sus   padres.   Es   importante   resaltar   que   se   trata   del   hijo 
emancipado por haber llegado a la mayoría de edad. Compraventa que se celebre entre 
padre e hijo mayor es plenamente eficaz y produce todos los efectos contractuales. La ley 
sustancial lo acepta, sin restricciones.(...)
Hay un caso de excepción a los principios enunciados sobre la prohibición: es aquel que 
resulta   del   menor   adulto,   todavía   no   emancipado   completamente,   cuando   se   trata   de 
compraventa con su padre, que se desprende del goce su peculio profesional, industrial, 
por cuanto el artículo 294 del Código Civil lo asimila al emancipado y habilitado de edad 
para   la   administración   de   ese   peculio,   siguiendo   los   principios  sentados  en   el   derecho 
romano,   donde   se   suponía   una   independencia   entre   el   padre   y   el   hijo   que   había 
incrementado su peculio en la milicia. (BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro. Los 
principales contratos civiles. Ediciones Librería del Profesional, 7ª edición, 1986, págs. 21 y 
22).
NOTA: en el texto completo de la presente doctrina se habla de la presunción de donación 
que contemplaba la Ley 63 de 1936. Dicha parte, sin embargo, se elimina, en razón a que 
actualmente el régimen de presunciones que regía en materia tributaria ya no existe.

130
2. Venta de los bienes a cargo de los administradores de los establecimientos: (Artículo 1853 
C.C)  Solo pueden vender  los  bienes que administran cuando  tienen  autorización  de la  autoridad 
competente. Sanción como violación a esta incapacidad: NULIDAD RELATIVA.
ART. 1853.  Se prohíbe a los administradores de establecimientos públicos vender parte 
alguna de los bienes que administran, y cuya enajenación no está comprendida en sus 
facultades administrativas ordinarias; salvo el caso de expresa autorización de la autoridad 
competente.

DOCTRINA.  Razón de ser del artículo 1853.  "La justificación de las prohibiciones, para 


funcionarios públicos y administradores de establecimientos públicos, dentro del contexto 
del Código Civil, que es un estatuto de índole privado, solamente encuentra su explicación 
en   el   hecho   de   que   cuando   entró   en   vigencia   no   existía   un   régimen   especial   de 
reglamentación de la materia de los contratos administrativos, y mucho menos normas que 
dispusieran   sobre   la   relación   entre   el   funcionario   y   los   bienes   de   la   Nación   o   de   los 
establecimientos públicos. Entonces, el vacío normativo, sobre el particular, era llenado por 
el cuerpo civil.
En   la   medida   que   la   ciencia   administrativa   se   ha   ido   desarrollando,   las   diversas  
instituciones,   que   le   son   propias,   van   recibiendo   un   tratamiento   cuidadoso   y   extenso. 
(BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro. Los principales contratos civiles. Ediciones 
Librería del Profesional, 7ª edición, 1986, pág. 27).

COMENTARIO.  En   efecto,   ha   sido   extenso   el   desarrollo   legislativo   en   materia   de 


limitaciones impuestas a los empleados públicos para contratar  —en general—  y vender 
en particular, bienes a su cargo.
Considerando   la   naturaleza   de   la   presente   obra   —y   por   razones   de   espacio—   no   se 
transcriben las siguientes normas que pueden consultarse al respecto: Código de Régimen 
Político y Municipal, artículos 129, 195, 201, 202, 204, 205, 206, 207 y 208; Ley 71 de 1916, 
artículos 11, 12 y 13; Ley 62 de 1919, artículo único; Ley 23 de 1940, artículo 2º; Código de 
Régimen Municipal, artículos 166, 170 y 275; Código de Régimen Departamental, artículo 
318; Ley 11 de 1973, artículo 1º; C.P., artículo 167; y, L. 80/93.

JURISPRUDENCIA.  Criterio   para   establecer   los   requisitos   para   vender   inmuebles  


públicos municipales.  "El Código de Régimen Político y Municipal en su capítulo VIII,  
dicta normas sobre cuáles son los bienes que pertenecen a los municipios, cuáles solares  
se pueden enajenar y qué reglas deben observarse en toda venta voluntaria de fincas del  
común (arts. 195, 202 y 204).
Para llevar a cabo la venta del inmueble de propiedad municipal, en principio y como regla  
general,   según   está   dispuesto   por   el   artículo   204   citado,   a   más   de   otorgamiento   de  
escritura pública que es solemnidad propia del contrato de venta de fincas raíces (C.C., art.  
1857),   previamente   deben   ser   satisfechos,   entre   otros,   los   siguientes   requisitos:   avalúo  
judicial del bien; publicación en el periódico oficial del departamento de anuncio sobre la  
venta y fijación del mismo en ciertos lugares públicos de la cabecera municipal y de los tres  
municipios   más   cercanos   y   de   la   capital   del   departamento;   señalamiento,   en   estos  

131
anuncios,   del   valor   del   inmueble,   del   día   y   hora   del   remate   y   de   las   condiciones  
sustanciales de ésta, almoneda pública que ha de realizarse en día de concurso y en la  
cabecera   del   municipio   de   ubicación   del   inmueble   antecedida   de   pregones   especiales:  
anuncio   del   remate   por   pregón   dado   en   los   tres   días   de   concurso   precedentes   al   del  
remate. Estos requisitos, empero, no tienen que ser satisfechos en toda ocasión, desde  
luego que rigen leyes especiales que los reducen o modifican en tratándose de ciertos  
casos   contemplados   por   ellas.   Así   por   ejemplo,   la   Ley   1ª   de   1943   (art.   13)   autoriza  
enajenar sin sujeción a las exigencias del artículo 204 de la Ley 4ª de 1913, los inmuebles  
a que allí alude, pero sometiéndose a las reglas que dicte el respectivo concejo municipal  
las leyes 78 de 1928 y 41 de 1948, citadas por el tribunal que se refieren a enajenaciones  
de ejidos, etc.
Viene   de   lo   anterior   que   para   sustraer   la   venta   de   un   inmueble   municipal   de   la   regla  
general del artículo 204 de la Ley 4ª de 1913, se requiere demostrar que ella está regulada  
por una disposición posterior que exija solemnidades diferentes. Puede, pues, sentarse  
esta   regla:   si   no   se   acredita   que   el   inmueble   municipal   vendido   tenía   al   momento   de  
celebrarse   el   contrato   una   especial   calidad   que   lo   somete   a   un   tratamiento   diferente,  
entonces las solemnidades que se deben llenar en su enajenación, a más de la escritura  
pública,   son   las   detalladas   en   las   ocho   reglas   que   da   el   artículo   204   del   Código   de  
Régimen Político y Municipal''. (CSJ, Sent., nov. 7/80).

3.   Compra   por   parte   de   los   funcionarios   públicos   de   los   bienes   que   se   venden   por   su 
ministerio:  (Artículo  1854  C.C)   Esta  Prohibición   busca  que  los  funcionarios  públicos   actúen  con 
imparcialidad.   La   única   excepción   a   esta   prohibición   es  el   juez   de   ejecución   fiscal,   el   cual   hace 
posturas a nombre del estado; esta compra se permite ya que no hay ningún beneficio personal. 
(Jurisdicción coactiva)
Esta   prohibición   se   les   aplica   a   los   abogados   por   analogía.   Sanción   como   violación   a   esta 
incapacidad: NULIDAD ABSOLUTA.
ART. 1854. Al empleado público se prohíbe comprar los bienes públicos o particulares que se vendan por su 
ministerio; y a los magistrados de la Suprema Corte, jueces, prefectos y secretarios de unos y de otros, los 
bienes en cuyo litigio han intervenido, y que se vendan a consecuencia del litigio, aunque la venta se haga en 
pública subasta.
Queda  exceptuado de esta  disposición  el  empleado  con  jurisdicción coactiva  que,  conociendo  de alguna 
ejecución y teniendo, por consiguiente, el doble carácter de juez o de prefecto y acreedor, hiciere posturas a 
las cosas puestas en subasta, en su calidad de acreedor, cuya circunstancia debe expresarse con claridad.

9. CONSENTIMIENTO: Acuerdo manifiesto de voluntades. Algunos doctrinantes hacen la distinción 
entre la voluntad real, la voluntad presunta y la voluntad declarada. Actualmente se sabe que la 
voluntad real y la presunta son iguales. La verdadera discusión nace al establecer si la voluntad 
declarada prevalece de la real o viceversa; en nuestra legislación prevalece la voluntad real  sobre 
la  declarada (Articulo 1618 C.C)  basados en el hecho de que las partes pueden declarar cosas 
diferentes a las que piensan. En legislaciones como la Alemana, prevalece la  voluntad declarada 
sobre la real, basados en el hecho de que proporciona mayor seguridad a los contratantes.
La voluntad puede ser expresa o tacita, pero esta última debe tener signos porque el SILENCIO no 
produce ningún efecto jurídico. Ejemplo: El pagar el pasaje del bus.

132
REQUISITOS DEL CONSENTIMIENTO:
1.  SERIO:  El   consentimiento   no   puede   tener   una   causa  jocandi.   No   puede   ser   producto   de   un 
compromiso de tipo social,  ni de una broma, de lo contrario el acto que se realice producto de un 
consentimiento inserio se sanciona con INEXISTENCIA.

2. SINCERO: Hay dos figuras que acatan la sinceridad:
a. Reserva Mental: Que no produce efectos jurídicos a menos que se manifieste y si se manifiesta 
deja de ser reserva.

b. Simulación: Manifestación de voluntad de las partes, discordante con lo que ellas quieren. 
Tiene su fundamento en el Artículo 1766 C.C 
Puede ser:
1. Absoluta: Cuando las partes hacen parecer que han realizado un negocio cuando en realidad no 
han hecho nada. 
Ejemplo: Venta Simulada (Traspaso de bienes).

2. Relativa: Se presenta cuando las partes aparentan celebrar un contrato cuando en realidad se ha 
celebrado otro, o cuando hay una modificación en las declaraciones de voluntad. 
Ejemplo:  Se   aparenta  vender   una   casa  en   200  millones   cuando   en  realidad  se   vendió    en  300 
millones para evadir al fisco. También se presenta simulación cuando hay interposición de personas. 
Ejemplo: Cuando el padre le quiere vender al hijo de familia y para no violar la prohibición legal 
directamente, primero vende a un tercero para que este se le venda a su hijo.
La Corte en un principio declaró que la simulación era ilícita y que se podía atacar con  NULIDAD 
ABSOLUTA, pero posteriormente dijo que era licita basada en que “lo que se puede hacer en publico 
se  puede   hacer   en   privado”,   por   lo   tanto  estipuló   que   el   acto  simulado   no  se  puede  atacar   con 
NULIDAD ABSOLUTA. Actualmente se ataca con la ACCION DE SIMULACIÓN:
1.   SIMULACIÓN   ABSOLUTA:  En   esta   simulación,   la   acción   busca   la   inexistencia   del   contrato 
aparente. Busca la prevalecía de la Voluntad Real. Su consecuencia es la INEXISTENCIA porque 
logra demostrar que en el fondo no hay nada.

2. SIMULACIÓN RELATIVA:  En esta simulación, la acción busca la prevalecía del contrato oculto. 
Busca la prevalecía de la Voluntad de las Partes.
La ACCION DE SIMULACIÓN puede intentarse por:
a. Las partes contratantes: Por incumplimiento de lo pactado.
b.   Los   herederos   (causahabientes   a   titulo   general):  Como   continuación   del   causante 
CAUSAHABITANTES:  Persona   que   tiene   su   derecho   procedente   de   otra,   denominada   autor   o 
causante. 
c.   Algunos   terceros:  Acreedores   quirografarios   (Es   aquel   que   no   goza   de   ninguna   garantía 
particular para la recuperación de su deuda); causahabientes a titulo particular (herederos in jure 
propio)   (causahabientes     que   no   ha   recibido   de   su   causante   mas   que   uno   o   algunos   derechos 
determinados); el cónyuge (condiciones especiales).

3.  SANO:  El consentimiento no debe tener vicios. Los vicios del consentimiento son el ERROR, la 
FUERZA y el DOLO.

133
ART.   1508   VICIOS   DEL   CONSENTIMIENTO.  Los   vicios   de   que   puede   adolecer   el 
consentimiento, son error, fuerza y dolo 

A. ERROR: Sinónimo de equivocación. Disconformidad inconsciente entre lo que se quiere y lo que 
se manifiesta. La ignorancia es diferente, es un concepto negativo porque implica la ausencia de 
conocimiento. En el ERROR el consentimiento existe, pero es equivocado. Existen diferentes clases 
de Error:
1. DE DERECHO: Radica en la norma. Es una equivocación en cuanto a la normatividad. Ejemplo: 
Cuando la persona cree que una norma está no está en vigencia y la viola. Por regla general, este 
error no vicia el consentimiento, si se tiene en cuenta el precepto “el desconocimiento de la norma no 
es excusa”. Pero la ley taxativamente acepta el error de derecho como vicio del consentimiento, en 
los artículos: 1698, 2313, 2315 y 2317 C.C entre otros.

2. DE HECHO: No hace referencia a la norma sino a cualquier acontecimiento de la vida. Es objetivo, 
puede ser en cuanto a:
a. El Contrato: Cuando una parte cree que una estar celebrando un contrato, pero la otra parte cree 
estar celebrando otro diferente. Ejemplo: Cuando A piensa que le está comprando una moto a B y 
este, a su vez, piensa que lo está donando.
b. El Objeto: Se refiere a la identidad del mismo. Ejemplo: Cuando A piensa que esta comprando un 
libro de derecho civil y B piensa que quiere uno de derecho penal.
c. La Persona: Este tipo de error no vicia el consentimiento sino cuando se ha celebrado el contrato 
en consideración a determinada persona, cuando la determinación de la persona es la causa del 
contrato. Puede presentarse:
v En cuanto a la calidad física de la persona.
v  En   cuanto   a   las   características   esenciales   de   la   persona.  Ejemplo:  Cuando   se   busca   en   el 
directorio y se contrata a Fernando Botero para que pinte un cuadro, pensando que es el famoso 
pintor   colombiano,   y  resulta  ser   un  homónimo  chileno   que   es  pintor   de  casas.   Generalmente   se 
presenta en los contratos de los cuales se derivan obligaciones de hacer. 
Cuando se presenta un error en la persona, se deben indemnizar los perjuicios causados a la parte a 
la cual se contrato por error, ya que esta persona no tiene la culpa de que la otra parte se haya 
equivocado.
d. La Sustancia: Respecto a este error la doctrina presenta dos teorías:
­ La Objetiva: Que dice que el error se presenta sobre la materia del objeto. Ejemplo:    Cuando se 
pretende comprar un anillo de oro y resulta ser de bronce.
­ La Subjetiva: Que dice que el error se presenta sobre las calidades de la cosa. Ejemplo: Cuando 
se compra una silla en un anticuario pensando que es del siglo pasado, y resulta ser la silla en la que 
se sienta el dueño del local.
ART. 1509. ERROR  El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento.

JURISPRUDENCIA.  Alcance   de   la   prescripción   del  artículo  1509.   Dicha   norma   no  


implica   que   el   error   sobre   un   punto   de   derecho   sanee   la   falta   de   los   demás  
requisitos que deben concurrir para que haya concurso real de voluntades.  "Justa  
causa y real, objeto lícito, capacidad legal, consentimiento sin vicio. Estos son los cuatro  
requisitos   que   deben   concurrir   para   que   una   persona   se   obligue   a   otra   en   contrato  
unilateral o para que varias personas se obliguen recíprocamente en contrato plurilateral.  

134
No puede faltar ni uno solo de esos cuatro requisitos. La causa sin el objeto no alcanzaría  
a móvil contractual. El objeto sin la causa sería una cosa mueble o inmueble, corporal o  
incorporal, pero sin actividad jurídica mientras alguien no tratara de darla, de hacerla o de  
no hacerla. La causa no saldría del fuero interno  y permanecería el objeto en su ser real o  
como   mero   derecho,   si   un   individuo   legalmente   capaz   no   los   movilizara   en   acto.   Y   la  
capacidad   legal   no   pasaría   de   simple   aptitud,   aunque   hubiera   motivos   y   cosas,   si   no  
mediara el consentimiento libre y limpio de error, fuerza y dolo.
Es contrario a la razón pensar que el consentimiento aislado —sin error, fuerza o dolo que  
lo vicien— baste para que una persona se obligue a otra por un acto de voluntad, como  
sería también absurdo imaginar que puedan surgir convenciones con la capacidad sola,  
con la causa sola, o con el objeto solo. Repítese que los cuatro requisitos han de hacerse  
compañía.   De   ahí   que   el   artículo   1509   del   código   civil,   según   el   cual   no   vicia   el  
consentimiento   un   error   de   derecho,   sea   prescripción   cuyo   alcance   no   llega   hasta  
considerar válido lo que carece de cualquiera de los otros tres requisitos indispensables  
para que surja el contrato. Si éste no existe por falta de causa o de objeto, o si es nulo por  
falta de capacidad, no vivirá ni convalecerá porque haya consentimiento pleno o porque el  
error sobre un punto de derecho no haya viciado el ese consentimiento.
Si el error sobre un punto de derecho, por no viciar el consentimiento, diera eficacia a los  
contratos,   bastaría   ignorar   la   ley,   o   interpretarla   erróneamente,   para   sanear   actos   de  
incapaces y para reconocer validez a contratos sin objeto lícito, sin causa, con falsa causa  
o con causa inmoral.
La severa fórmula del jurisconsulto Labeon, juris ignorantia non prodest, si se la entiende  
en el sentido de que no mira a la concurrencia de los otros tres requisitos necesarios para  
que haya concurso real de voluntades, es fórmula no recibida en nuestro código. Consagró  
éste el principio contrario, más de acuerdo con la justicia.
En Colombia es absolutamente nula, y aún inexistente, la obligación contraída sin más  
fundamento que un error de derecho, porque  éste no puede aprovechar al que lo alega  
para hacer una ganancia, si no concurren también una capacidad legal, un objeto lícito y  
una causa jurídica distinta del error mismo, aunque esa causa no sea civil sino apenas  
natural''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 29/38).

DOCTRINA. La previsión del artículo 2315 del Código Civil no constituye excepción 
al   principio   conforme   al   cual   el   error   sobre   un   punto   de   derecho   no   vicia   el 
consentimiento.  "Algunos han pretendido que el artículo 2315, a cuyo tenor "se podrá 
repetir   aun   lo   que   se   ha   pagado   por   error   de   derecho,   cuando   el   pago   no   tenía   por 
fundamento ni aun una obligación puramente natural", constituye excepción al mencionado 
artículo 1509 de la propia obra, conforme al cual "el error sobre un punto de derecho no 
vicia el consentimiento", porque suponen ellos que, pudiéndose repetir en ciertos casos lo 
dado o pagado en razón de un error de derecho,  otro tanto se puede hacer siempre que 
se haya incurrido en él al prestar el consentimiento en un acto jurídico, lo que conduciría a 
que tal especie del error alcanzara eficacia indirecta como vicio del consentimiento.

135
Pero semejante razonamiento es inexacto, porque el artículo 2315 nada tiene que ver con 
el 1509, como pasamos a demostrarlo.
Es cierto que el primero de dichos artículos reconoce excepcionalmente cierta eficacia al 
error  de   derecho.   Excepcionalmente,   decimos,   porque   de   no   existir  el   referido   artículo, 
sería necesario aplicar siempre el principio general contenido en el artículo 9º, conforme al 
cual "la ignorancia de las leyes no sirve de excusa".
Así, cuando una persona pagara una obligación inexistente, a consecuencia de un error de 
derecho,   como   sucedería,   por   ejemplo,   cuando   el   heredero   pagara   un   legado   bajo   la 
creencia de que la revocación del testamento no implicaba la de éste, el accipiens podría 
enriquecerse   injustamente   oponiéndose   a   la  actio   in   rem   verso,   so   pretexto   de   que   la 
ignorancia de la ley no podrá servir de excusa al solvens.
Pero hay que tener en cuenta que dicho artículo 2315 única y exclusivamente puede tener 
aplicación   "cuando   el   pago   no   tiene   por   fundamento   ni   aun   una   obligación   puramente 
natural", como expresamente lo dice éste, lo que no sucede cuando se ha celebrado un 
contrato en que una de las partes ha incurrido en error de derecho, porque como tal error  
no   afecta   la   validez   del   contrato,   las   obligaciones   provenientes   de   él   también   existen 
válidamente y el pago que de ellas se haga no se puede llamar pago de lo no debido. El 
ejemplo del error de derecho propuesto por Paulo comprueba lo dicho. En efecto, quien 
contrata   con   un   menor  de   edad,   a   sabiendas  de   que   lo   es,  pero   creyendo   que   no   es  
necesario   observar   las   formalidades   legales   que   tutelan   la   incapacidad,   nunca   puede 
repetir lo dado o pagado en razón del contrato alegando el error de derecho en que ha 
incurrido porque, aunque tal contrato esté afectado por el vicio de la incapacidad, se reputa 
válido   y   produce   la   plenitud   de   sus   efectos   mientras   el   menor   de   edad   no   solicite   la 
declaración de nulidad con fundamento en dicha incapacidad. Y si, entonces, la otra parte  
adquiere una acción de repetición en cierta medida contra el menor, ello no se debe al 
error de derecho cometido por ella, sino a la anulación del contrato por la incapacidad del 
menor   y   a   la   consecuente   destrucción   retroactiva   de   los   efectos   producidos   por   el 
contrato". (OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría general 
de los actos o negocios jurídicos. Editorial Temis, Bogotá, 1980, págs. 189 y 190).

ART.   1510   ERROR   EN   LA   NATURALEZA   DEL   ACTO   O   NEGOCIO  


Y EN LA IDENTIDAD DEL OBJETO. El error de hecho vicia el consentimiento cuando 
recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra; como si una de las 
partes entendiese empréstito y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa específica 
de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa 
determinada, y el comprador entendiese comprar otra.

JURISPRUDENCIA.  Error   común   creador   de   derechos.   Presupuestos   para   su  


aplicación. "Estima la Corte que para dar aplicación a la doctrina del error común creador  
de derechos es indispensable que se reúnan los siguientes requisitos, a saber:
1.  Debe existir una situación que realmente sea contraria a la normatividad, pero oculta, es  
decir,   que   no   es   fácil   advertirla,   la   cual   sea   necesariamente   ajena   en   su   etiología   y  
desarrollo a quien eventualmente resultare perjudicado con la apariencia de juridicidad. Es  

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obvio que si quien pretende ser favorecido con la aplicación de la doctrina tuvo alguna  
parte   en   los   procesos   que   determinaron   la   creación   de   la   apariencia   de   derecho,   mal  
puede invocar a su favor la apariencia de legalidad, que en tales condiciones dejaría de  
serlo para ella.
2.  Que esa situación de apariencia de legalidad esté respaldada en hechos, situaciones o  
documentos cuyo vicio no sea posible advertir con diligencia y cuidado propios de un buen  
padre de familia.
3.   Que la conducta de quien resultó perjudicado con la situación de aparente legalidad  
esté respaldada por una buena fe del particular no simplemente presunta, sino probada,  
permanente, y no transitoria, paradigmática, sin sombra de mácula. Es esa buena fe la que  
permite que se cree el derecho en donde normalmente no existía y, correlativamente, se  
extinga en quien verdaderamente era su titular.
4.   Que la situación no esté regulada expresamente por una ley imperativa que imponga  
soluciones diferentes a las que resultarían de la aplicación de la doctrina''. (CSJ, Cas. Civil,  
Sent. ago. 3/83).

ART. 1511 ERROR EN LA CALIDAD DEL OBJETO. El error de hecho vicia asimismo el 
consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o 
contrato, es diversa de lo que se cree; como si por alguna de las partes se supone que el  
objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de algún otro metal semejante.
El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que 
contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y 
este motivo ha sido conocido de la otra parte. 

COMENTARIO. Qué debe entenderse por error en la sustancia. Diversas  posiciones ha 
asumido la doctrina en punto a señalar si el artículo 1511 consagró la teoría objetiva o 
subjetiva del error en la sustancia sobre el bien objeto del contrato. En efecto, hay quienes 
sostienen,   como   Alberto   Tamayo   Lombana,   que   el   citado   artículo   ofrece   respaldo   a   la 
teoría subjetiva conforme a la cual el concepto de sustancia y error sustancial se extiende 
no sólo a la equivocación sobre la materia componente de la cosa sino a sus  "cualidades 
sustanciales", vale decir, a su origen antigüedad, utilidad y en general de cualquier cualidad 
de   la   cosa   que   ejerza   influencia   sobre   el   consentimiento,   de   suerte   que   es   en   la 
"intención'', de las partes   y en la circunstancias que rodean   la convención donde debe 
buscarse la cualidad sustancial. De otra parte, autores como Guillermo Ospina Fernández 
y Eduardo Ospina Acosta sostienen que al haber el  artículo 1511 identificado la sustancia 
del   objeto   con   sus   calidades   esenciales,   el   código   consagró   una   teoría   evidentemente 
objetiva del error in substantia conforme a la cual se entiende por sustancia del objeto el 
conjunto de calidades materiales e inmateriales esenciales, que determinan su naturaleza 
específica y que sirven para distinguirlo de otros objetos o que determinen su finalidad o  
destinación   esencial. En consecuencia, conforme a esta última teoría no admite nuestro 
código,   como   lo   hace   la   teoría   subjetiva   prohijada   por   Pothier,   trasladar   la   noción   de 
sustancia del objeto al terreno subjetivo donde dicha noción deja de corresponder a ciertas 

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calidades o atributos del objeto estables e idénticos, cualquiera que sean los contratantes, 
para convertirse en los móviles de la voluntad de éstos.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia en casación de 28 de febrero de 1936 sostuvo 
que   el   artículo   1511   enfoca   con   el   criterio   subjetivo   predominante   en   la   doctrina 
contemporánea, el error sobre las calidades sustanciales de la cosa.

ART. 1512  ERROR EN LA PERSONA. El error acerca de la persona con quien se tiene 
intención   de   contratar,   no   vicia   el   consentimiento,   salvo   que   la   consideración   de   esta 
persona sea la causa principal del contrato.
Pero en este caso la persona con quien erradamente se ha contratado tendrá derecho a 
ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del 
contrato.
 
DOCTRINA. El error en la persona comprende error sobre la identidad y error sobre 
las   cualidades   de   la   misma.  "Error   en   la   persona.   De   acuerdo   con   el   párrafo   2º   del 
artículo 1266 "el error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración 
a ella hubiere sido causa principal del mismo''. Observa Castro que esta última expresión 
es coincidente con la que usa el párrafo 1º (motivo a celebrarlo), pues la causa principal 
aludida   no   es   la   tenida   en   cuenta   para   tipificar   los   contratos   o   caracterizarlos   de   una 
manera   general   (art.   1274).   La   consideración   a   ella   envuelve   dos   tipos   de   error   en   la 
persona: error de identidad y error de cualidades. Hay un error sobre la identidad cuando, 
por   ejemplo,   queremos   contratar   con   Pedro   y   lo   hacemos   con   Juan,   a   quien   creemos 
Pedro.   Existe   un   error   sobre   las   cualidades   si   contratamos   con   una   persona   a   quien 
estimamos experta  en la presentación de los servicios que necesitamos o deseamos y 
resulta que no lo es.
La   doctrina,   aun   reconociendo   que   será   la   autoridad   judicial   la   que   ponderando   las 
circunstancias   concurrentes   valore   si   en   un   determinado   contrato   ha   sido   elemento 
esencial   la   persona   o   cualidades   del   otro   contratante,   tiende   a   dar   relevancia   al   error 
cuando se trata de contratos marcados por el  intuito personae,  es decir, aquellos en los 
que   la   consideración   de   la   persona   es   esencial.   Una   postura   más   acertada   y   abierta 
sostiene Alonso Pérez, para quien hay que extender la impugnación del negocio a todas 
las   hipótesis   en   que   la   persona   o   sus   cualidades   sean   elementos   determinantes   del 
contrato,   haya   sido   o   no  intuito   personae.  Hay   que   centrar,   dice,   la   atención   en   los 
intereses que con el contrato se quieren realizar. Siempre que, por razón de la persona, el 
negocio no los satisfaga o no ponga fin al conflicto de intereses, nos hallaremos ante un 
error en la persona de carácter esencial, partiendo de una serie de criterios objetivos, v.gr., 
tipo de contrato, cualidades de la otra parte, intereses en juego, circunstancias del caso 
concreto, confianza que inspira la persona en cuestión, etc." (DÍEZ PICAZO, Luis. Sistema 
de derecho civil. Volumen II, Editorial Tecnos, Madrid, 1985, págs. 55 y 56).

B. FUERZA: Acto que infunde en una persona el justo temor de verse expuesta, su consorte, alguno 
de   sus   ascendientes   o   descendientes,   aun   mal   irreparable   y   grave.   Amenaza   ejercida   sobre   un 

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contratante para así obtener su consentimiento. Hay que tener en cuenta que cuando se amenaza a 
alguna persona que no pertenezca al listado taxativo previsto en el Código Civil, hay que probar el 
grado de afecto. Temor reverencial, el que se le tiene a una persona a quien se debe sumisión y 
respeto, no vicia el consentimiento. Aunque cuando una persona a quien se le debe respeto emplea 
la fuerza, esta si vicia el consentimiento, ya que esto se sale del ámbito del temor reverencial.

El vicio de la fuerza no está realmente en quien la emplea (puede ser ejercida por terceros que no se 
benefician de ella), sino en quien se utiliza, la clave está en el temor:
1. Teoría Objetiva:  No tiene en cuenta el tipo de persona en quien se emplea la fuerza. Concepto 
relativo. 
2. Teoría Subjetiva: Tiene en cuenta el tipo de persona. Es la establecida en el Artículo 1513 C.C. 
Impone condiciones como la edad, el sexo, la religión, etc.

­ Requisitos doctrinales para que la fuerza vicie el consentimiento:
1. Que sea Grave: Que sea capaz de producir una impresión fuerte a una persona de sano juicio. La 
fuerza debe tener cierto grado de gravedad y hay que acumular cierta cantidad de presión teniendo 
en cuenta el tipo de persona (edad, tamaño, etc.)

2. Que sea Injusta:  Teniendo en cuenta que existe un tipo de fuerza legal.  Ejemplo:  La de los 


acreedores. Este requisito se refiere a que la fuerza sea ilegal. La fuerza justa puede convertirse en 
injusta. Ejemplo: Cuando el acreedor empleando la fuerza obtiene mas de lo que merece.

3. Que sea Determinante: Que exista relación de causalidad entre la fuerza (o temor causado) y el 
consentimiento. Que la fuerza sea lo que llevo a la persona a contratar, o a aceptar las condiciones 
que la otra parte impone en el contrato.
­ESTADO DE NECESIDAD: Aquí la fuerza no es ejercida por una persona, sino por circunstancias 
externas. El Articulo 1 Ley 201/59, la cual no esta en vigencia, abrió la posibilidad de que en materia 
civil el ESTADO DE NECESIDAD viciara el consentimiento. Desde la fecha, hasta ahora han existido 
varios pronunciamientos  jurisprudenciales,  destinados a otorgarle  al ESTADO  DE NECESIDAD la 
característica de viciar el consentimiento, por constituir un tipo de fuerza. La acción derivada de esta 
ley, prescribe en 4 años. Los cuales se empiezan a contar a partir del momento en que cesa la 
fuerza. El ESTADO DE NECESIDAD produce NULIDAD RELATIVA. 

ART.   1513.  FUERZA    La   fuerza   no   vicia   el   consentimiento   sino   cuando   es   capaz   de 
producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, 
sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una 
persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o 
descendientes a un mal irreparable y grave.
El temor  reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se 
debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento.
 
L. 201/59. ART. 1º—En caso de perturbación del orden público que haya dado lugar a la 
declaratoria del estado de sitio por conmoción interior, se tendrá como fuerza que vicia el 
consentimiento cualquier aprovechamiento que del estado de anormalidad se haga en la 

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celebración de un acto o contrato que se traduzca en condiciones tan desfavorables que 
hagan presumir que en circunstancias de libertad jurídica no se hubiere celebrado.
Queda en estos términos aclarado el sentido y alcance del artículo 1513 del Código Civil, 
en cuanto al consentimiento viciado por un estado de violencia generalizada.
NOTA:  La   figura   del   "estado   de   sitio"   que   contemplaba   la   Constitución   de   1886   fue 
remplazada por "conmoción interior" en la Constitución de 1991. En efecto, conforme al 
artículo   213 de la Carta "en caso de grave perturbación del orden público que atente de 
manera   inminente   contra   la   estabilidad   institucional,   la   seguridad   del   estado   o   la 
convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones 
ordinarias de las autoridades de policía, el Presidente de la República, con la firma de 
todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior en toda la república o 
parte de ella (...)".

JURISPRUDENCIA.  Noción   de fuerza o violencia. Presupuestos para su operancia  


como vicio del consentimiento.  "La fuerza o violencia, en la órbita de los vicios de la  
voluntad, se suele definir como la injusta coacción física o moral que se ejerce sobre una  
persona   para   inducirla   a   la   celebración   de   un   acto   jurídico.   Se   ha   dicho,   con   razón  
sobrada, que esta definición no traduce el verdadero vicio sancionado por el derecho, sino  
la  causa del  mismo. En  realidad, la  violencia  es un  hecho externo distinto del  temor o  
miedo que infunde en el ánimo de la víctima y que es el que la coloca ante el dilema de  
realizar el acto que se le propone o de sufrir el mal que ya se le inflige o con el que se la  
amenaza, coartándole así el grado de libertad requerido por la ley para el ejercicio de su  
voluntad jurídica.
Esta clásica institución latina, tal como se ofrece en el derecho moderno, presupone dos  
requisitos para la operancia de la sanción que conlleva, cual es la invalidación del acto  
celebrado bajo el imperio de la fuerza: a) El primero de ellos, claramente descrito en el  
artículo   1513   de   nuestro   Código   Civil   mira   a   la   intensidad   del   acto   violento   y   a   la  
repercusión de éste en el ánimo de la víctima. Corresponde, por tanto, al juez ponderar en  
cada caso esa intensidad de la fuerza y de sus efectos, atendiendo para ello a los criterios  
que señala el texto legal transcrito: el criterio objetivo que atiende a la naturaleza de los  
hechos violentos para determinar si estos son aptos para "producir una impresión fuerte"  
un "justo temor"  (vani timoris non excusat),  para combinarlo con el criterio subjetivo que  
mira a "la edad, sexo y condición'' de la víctima. b) El segundo de los aludidos requisitos  
para   que   la   fuerza   constituya   vicio   de   la   voluntad,   no   contemplado   expresamente   por  
nuestro código, pero invariablemente tenido en cuenta por la doctrina y la jurisprudencia,  
consiste en la injusticia de los hechos constitutivos de aquélla, entendiéndole como tales  
los que  no  encuentran  legitimación  en el  ordenamiento jurídico  respectivo''. (CSJ,  Cas.  
Civil, Sent. abr. 15/69).

JURISPRUDENCIA.  El hecho de que la violencia deba ser injusta no impide que se  
pueda llegar a ella mediante el ejercicio abusivo del derecho. "Ahora bien, la fuerza o  
violencia   puede   tener   un   designio   económico,   como   acontece   cuando   se   constriñe   al  

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deudor a pagar intereses usurarios, o a dar una cosa de valor mucho mayor que el crédito,  
o a lograr la celebración de otro contrato más desventajoso para la víctima, etc. Y, algo  
más, excepcionalmente el ejercicio abusivo del derecho puede llegar a constituir violencia  
que afecte el consentimiento, como lo tiene sentado la doctrina de la Corte al afirmar que  
"el   que   la   violencia   para   que   exista   debe   ante   todo   ser   injusta,   no   significa   que   con  
ausencia   total   de   derecho   se   haya   determinado   a   la   víctima   a   consentir   ni   que  
precisamente   medie   culpa   en   el   intimidado,   sino   que   es   suficiente,   aun   cuando   se  
amenace para obtener una cosa permitida en sí, que el influjo o inflexión de la voluntad de  
violentar sobre el intimidado por la amenaza sea ilícito. De ahí que la violencia se pueda  
producir también mediante el ejercicio abusivo de un derecho''. (Casación Civil, de 5 de  
octubre de 1939). En igual sentido se ha pronunciado la doctrina francesa al sostener que  
"el empleo de una vía legal, regular en apariencia, puede constituir una maniobra injusta,  
ejercida sin otro motivo que el deseo de obtener una ventaja ilegal; la nulidad entonces  
debe ser pronunciada'' (Tratado de Derecho Civil. Ripert y Boulanger, T. IV, pág. 141) (CSJ, 
Cas. Civil, Sent. mayo 3/84).

JURISPRUDENCIA. Violencia en estado de conmoción interior. "Quien a mérito de la  
situación que contemplan los artículos 1º y 2º de la Ley 201 de 1959, impetra la nulidad de  
un contrato, debe demostrar que éste se realizó en las concretas circunstancias previstas  
en esas normas; que hubo un aprovechamiento económico; que ese aprovechamiento fue  
motivado   realmente   por   la   falta   de   libertad   jurídica   en   que   la   situación   de   violencia  
generalizada colocó al enajenante.
Para que la violencia como vicio del consentimiento sea causal de nulidad del negocio  
jurídico, debe presentarse como factor determinante del consentimiento en quien la sufre,  
es decir, que el temor o miedo, producto de la violencia sea el motivo de la celebración del  
contrato.
Sobre   estos  conceptos  la   Corte   ha   tenido   ocasión   de   pronunciarse   en   fallos   de   17   de  
octubre de 1962, 25 de abril y 9 de mayo de 1967. (CSJ, Cas. Civil, Sent. feb. 22/68).

ART. 1514. Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza aquel 
que es beneficiado por ella; basta que se haya empleado la fuerza por cualquiera persona 
con el objeto de obtener el consentimiento.

JURISPRUDENCIA.  La   fuerza   o   violencia   puede   presentarse   no   sólo   cuando   es  


ejercida   por   otros   seres   humanos,   sino   también   por   fuerzas   extrañas   o   de   la  
naturaleza. ''(...) 2. Ante estas circunstancias, en la doctrina foránea, especialmente en la  
francesa, empezó a abrirse paso el criterio consistente en que la fuerza o violencia tiene la  
entidad de viciar el consentimiento no sólo cuando el contrato vio eliminada o menguada  
su libertad por la violencia de otros seres humanos, sino también cuando se aprovecha a la  
víctima del estado de necesidad en que ha sido colocada por fuerzas extrañas o de la  
naturaleza.

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La aceptación en el país de la doctrina precedente comenzó en el año de 1962, cuando la  
Corte en fallo de 17 de octubre de ese año, afirmó:
1. A la autonomía de la voluntad como base de la contratación repugna el consentimiento  
determinado   por   la   violencia.   Es   porque   así   el   contrato   se   quiere,   no   por   obra   de   la  
voluntad espontánea y libre, sino para evitar el mal que se teme, y a impulsos del miedo.  
Nada  más en desacuerdo con la libertad contractual, con el orden y sosiego de las gentes,  
y con los cimientos mismos del régimen jurídico.
2. Toda la teoría de la coacción moral como vicio del consentimiento  se encamina suprimir  
los efectos del negocio ajustado bajo el peso de situaciones de hecho limitativas en tal  
grado   de   la  autonomía   de   quien   se   obliga,  que  de   otra   manera   no   habría   contratado,  
habida consideración de sus circunstancias personales y del medio en que actúa, aunque  
la violencia y su intensidad no dependan del otro contratante sino de extrañas personas, y  
aun en trances conflictivos dependientes nada más que de las fuerzas de la  naturaleza. El  
examen conduce a precisar si la víctima vio su libertad suprimida  o gravemente menguada  
como consecuencia del temor originado en la amenaza o cualquier género de coacción  
lesiva de su esfera jurídica y moral, en su propia persona, en su hogar, en el campo de sus  
mejores afectos, o en sus bienes por el aspecto simplemente patrimonial o económico. Es  
cuestión de equidad que concretamente debe apreciarse por el juez en ejercicio de los  
poderes discrecionales que le incumben, sin exceder los límites generales señalados por  
las normas sustantivas". (CSJ, Cas. Civil, Sent. mayo 3/84).

C. DOLO: Intención positiva de causar un daño. Maquinaciones fraudulentas encaminadas a inducir 
a una persona a contratar.

­ Requisitos del dolo dentro de una relación contractual:
v Que provenga de una de las partes: El dolo proveniente de terceros no vicia el consentimiento, 
pero tiene como consecuencia la indemnización de perjuicios por parte de quienes lo hayan fraguado 
(valor total de los perjuicios) y por parte de quienes se hayan aprovechado (por el provecho que 
hayan reportado). En el último caso se indemnizan perjuicios por el enriquecimiento sin causa, ya 
que a pesar que la persona no haya participado en las maquinaciones fraudulentas, se beneficio del 
empobrecimiento del patrimonio de otro, enriqueciendo su propio patrimonio sin justificación.

Excepción de dolo de terceros que vicia el consentimiento:
SUGESTIÓN:  Cuando un tercero induce a otro a sentir rabia sobre la persona a la cual se le va a 
dejar una herencia, con el objetivo de que alguien se beneficie.
CAPTACIÓN: Cuando un tercero hace que una persona le coja cariño a otra con el objeto de que la 
incluya en la herencia. Son acciones dolosas que vician el consentimiento y no provienen de las 
partes.
v Que sea determinante: Para la celebración del contrato.

ART. 1515.DOLO.  El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las 
partes, y cuando además aparece claramente que sin él no hubiera contratado.
En los demás casos el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona 
o personas que lo han fraguado, o que se han aprovechado de él; contra las primeras por 

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el total valor de los perjuicios, y contra las segundas hasta concurrencia del provecho que 
han reportado del dolo.

DOCTRINA.  Noción de  dolo.  "Con  naturaleza propia, diferente  de  la del  error y de la 


fuerza, el dolo es otro de los vicios del consentimiento. El artículo 63 del Código Civil (igual 
al 44 del Código Civil chileno) define el dolo como "la intención positiva de inferir injuria a la 
persona   o   propiedad   de   otro".   Ninguna   otra   definición   trae   el   código   cuando   habla   en 
concreto del dolo como vicio del consentimiento en los actos jurídicos.
Los romanos dieron una definición bastante descriptiva del dolo: "Omnis calliditas, fallacia,  
machinatio, ad cricunveniendum, fallendum, dicipiendum alterum adhibita".  Es decir, toda 
astucia, mentira, maquinación empleada para envolver, engañar o estafar a otro.
Entre   las  definiciones  modernas   es   particularmente   precisa   la   traída  por  los  tratadistas 
Weill y Terre: "Se llama dolo las maniobras fraudulentas, engaños, mentiras, reticencias de 
que una persona se sirve para engañar a otra  con ocasión de un contrato".
De   todas   maneras,   el   dolo   se   presenta   como   una   conducta   ilícita   de   uno   de   los 
contratantes orientada a inducir en error al otro a fin de que concluya un negocio jurídico. 
Los medios empleados para esa inducción en error pueden ser uno de estos: la maniobra, 
el engaño, el artificio, la mentira, la reticencia". (TAMAYO LOMBANA, Alberto. Manual de  
Obligaciones. Editorial Temis. Bogotá 1990, pág. 170).

ART. 1516. El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En 
los demás debe probarse 

JURISPRUDENCIA.  El   dolo   como   causa   del   error   es   el   verdadero   vicio   del  


consentimiento. Diferencias entre dolo principal e incidental. "Como es sabido, el dolo  
tampoco constituye en sí mismo un vicio del consentimiento, sino que es la causa del error  
que   genera   en   la   mente   de   la   víctima,   protegida   con   la   acción   rescisoria   del   acto  
respectivo. Sólo que como el error es un estado intelectual muchas veces imperceptible o  
indemostrable, al paso que el dolo que lo produce, de ordinario deja tras de sí huellas o  
rastros   de   su   comisión,   el   legislador   para   facilitar   la   convicción   del   juez   acerca   de   las  
circunstancias anormales en que el contrato se ha celebrado, califica el dolo como si éste  
fuese en realidad un vicio del consentimiento. Sin embargo, dicho legislador no ignora la  
verdadera naturaleza del fenómeno en cuestión y así el artículo 1515 del Código Civil no se  
limita a exigir la presencia del dolo cometido por uno de los contratantes, sino que también  
mira a la influencia o repercusión que aquél tenga sobre el ánimo del otro contratante, bien  
sea   para   declarar   la   nulidad   relativa   del   acto   o   bien   para   sólo   imponer   la   sanción  
indemnizatoria   que   normalmente   aparejan   las   conductas   dolosas.   Así   en   este   punto  
nuestra legislación civil (art. 1515) consagra la distinción clásica entre el dolo principal o  
determinante que es el que induce a la celebración misma del acto o contrato y el dolo  
incidental  que   no   tiene   esa   virtualidad   compulsiva,   sino   que   sólo   influye   en   las  
condiciones de un negocio que la víctima ya estaba dispuesta a concluir''. (CSJ, Cas. Civil,  
Sent. dic. 15/70).

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ART. 1517. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas, que se 
trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la  
declaración.

ART.   1518.  No   sólo   las   cosas   que   existen   pueden   ser   objeto   de   una   declaración   de 
voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester que las unas y las otras 
sean comerciales y que estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género.
La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos 
que sirvan para determinarla.
Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente 
imposible el que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las 
leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público.

EL SILENCIO: Se considera como dolo cuando es determinante para el contrato el aspecto que se 
calla. 
Ejemplo:  Cuando en un contrato de seguro el que lo recibe guarda silencio con respecto a una 
enfermedad que posiblemente de mencionarse hubiera tenido incidencia en el contrato.
Parte de la doctrina argumenta que la teoría del DOLO sobra, porque su objetivo es hacer caer a las 
personas en un ERROR, pero hay que tener en cuenta que el DOLO es mas fácil de demostrar que 
el EROR; Que hay ERRORES que no vician el consentimiento; y que el ERROR producido por el 
DOLO puede ser indiferente.
El DOLO debe probarse, solo se presume en los casos previstos por la ley (Artículo 1516):
1. En la Apuesta: Cuando se sabe lo que va a pasar.
2. En la Albacea: Cuando da cumplimiento a una voluntad testamentaria ilícita.
3. El heredero: Cuando esconde el testamento.
La Condonación del DOLO futuro no vale. La del pasado si porque implica ratificación. Artículo 1522 
C.C.

LESIÓN: Perjuicio grave que sufre una persona a consecuencia de la celebración de un acto jurídico 
cuando no hay proporción entre lo que se da y lo que se recibe y, en los actos unilaterales cuando la 
desproporción se presenta entre el beneficio y lo que la persona realiza.

­ Teorías de la lesión:
v   Teoría   Subjetiva:  Mira   a   la   lesión   como   un   vicio   presunto   del   consentimiento.   Asume   que   la 
desproporción   se   presenta   por   ignorancia   o   por   abuso.   Siempre   se   analiza   la   situación   de   tipo 
subjetivo.
v Teoría Objetiva: Aplicada en nuestra legislación. Mira la lesión desde el punto de vista matemático. 
Aquí   solo  interesa  la   desproporción.   Esta  teoría  no  asume  a  la  lesión  como   un  vicio,   aunque  el 
legislador la sancione con Rescisión (NULIDAD RELATIVA); porque:
a. El legislador no pide probar situaciones personales.
b. Los vicios afectan generalmente a todos los actos o contratos, la lesión solo afecta a ocho casos 
específicos en nuestra legislación.
c. La Sanción no solamente puede ser la RESCISIÓN sino también el REAJUSTE, el cual no opera 
en los vicios del consentimiento.

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d. El C.C. no contempla a la lesión como un vicio del consentimiento.
v   Teoría   Ecléptica:  Mezcla   las   dos   teorías   anteriores.   Estudia   si   se   excedieron   los   topes 
matemáticos, pero al mismo tiempo observa las condiciones subjetivas.

­ Casos en los que opera la Lesión:
1.  Compraventa
 Compraventa   de   Inmuebles:
Inmuebles:   Artículo   1946   C.C. 
C.C. Aquí   la   Lesión   puede   ser   tanto   para   el 
comprador (cuando entrega mas del doble del justo precio), como para el vendedor /(cuando recibe 
menos de la mitad del precio). En este caso, los 4 años para pedir la RESCISIÓN, se cuentan desde 
el   momento   de   la   celebración,   esto   constituye   una   diferencia   con   el   ESTADO   DE   NECESIDAD 
explicado anteriormente. La lesión no opera en las compraventas judiciales.
SANCIÓN: El demandado vencido en el proceso puede escoger entre:
*RESCISIÓN: Cada cosa vuelve a su sitio original cuando el juez verifica que se han traspasado los 
límites.
*REAJUSTE:  Devolver   lo   que   se   dio   de   más,   con   la   posibilidad   de   retener   el   10%   de   legítima 
ganancia.

2. Permuta
2. Permuta: Artículo 1958 C.C. 
: Artículo 1958 C.C. Se le aplica todo lo relativo a la compraventa. La lesión no se aplica 
en la Permuta de Muebles, solo en la de Inmuebles.
SANCIÓN: Rescisión o Reajuste (el cual se debe realizar en dinero)
3.  Mutuo
 Mutuo: Artículo 2231 C.C.
: Artículo 2231 C.C.  Cuando se trata de mutuo con intereses, el legislador establece un 
 
tope para cobrarlos. 
(El interés legal es del 6% anual, 0.5 mensual; El interés corriente es el mismo interés bancario, 
aplicado a una región o grupo de personas y autorizado por la Superintendencia Bancaria; El interés 
Civil  no puede exceder el resultado de sumar el corriente mas la mitad). La lesión es para quien 
cobre intereses por encima del tope establecido por el legislador.   3%(interés corriente) + 1.5% (la 
mitad del interés corriente) = 4.5% es el Interés Civil.
SANCIÓN: REAJUSTE

4.  Cláusula Penal
 Cláusula Penal: Artículo 1601 C.C.
: Artículo 1601 C.C.  Es una sanción prevista por las partes y a favor de ellas, 
 
teniendo en cuenta la forma como se podrían ver perjudicadas. Se añade para hacer una estimación 
anticipada   de   los   perjuicios   que   se   pueden   ocasionar   por   el   incumplimiento.   Es   un   elemento 
accidental. La lesión se presenta cuando la cláusula penal excede el doble del valor de la obligación 
principal.
SANCIÓN: REAJUSTE

5.  Hipoteca
 Hipoteca::   Artículo   2455   C.C.  Se
    presenta   lesión   cuando   la   hipoteca   excede   el   doble   de   la 
obligación   principal.   La   bondad   de   la   norma   tiene   que   ver   con   la   posibilidad   de   garantizar   mas 
obligaciones.
SANCIÓN: REAJUSTE hasta el tope señalado.

6. Anticresis
6. Anticresis: Artículo 2466 C.C. 
: Artículo 2466 C.C. Se le aplica todo lo relativo al mutuo con intereses. 
SANCIÓN: REAJUSTE. 

7. Aceptación de herencia
7. Aceptación de herencia: Artículo 1291 C.C. 
: Artículo 1291 C.C. Es un acto unilateral. La lesión se presenta cuando 
en el momento de la aceptación se desconocen elementos de la herencia que pueden disminuir el 
valor de la asignación, hay lesión cuando este se disminuye en más de la mitad.

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SANCIÓN: RESCISIÓN

8. Partición
8. Partición: Artículo 1405 C.C. 
: Artículo 1405 C.C. En la partición se presenta la lesión cuando se recibe menos de la 
mitad de lo que corresponde.
SANCIÓN: RESCISIÓN

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OJO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RESCISIÓN Y REAJUSTE: Compraventa de Inmuebles, Permuta.
RESCISIÓN: Aceptación de herencia, Partición.
REAJUSTE: Mutuo, Cláusula Penal, Hipoteca, Anticresis.

10. FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO: (OFERTA):
OFERTA:  Acto   realizado   antes   del   contrato.   Proyecto   de   negocio   jurídico.   Es   una   propuesta   de 
celebración   de   un   acto   jurídico   de   una   parte   (conocida   como   oferente)   a   otra   (conocida   como 
destinatario). El oferente es quien hace la propuesta y el destinatario quien la recibe. La Oferta puede 
hacerse:
A persona determinada: Oferta típica de los contratos civiles. Se conoce el nombre de la persona a 
quien va dirigida la oferta.
A   persona   indeterminada:  Oferta   dirigida   a   todas   las   personas.   Al   público.   Es   típica   de   la 
negociación comercial, pero también puede presentarse en el negocio civil. 

­ Requisitos de la oferta:
1. Debe ser completa: Debe  contener los elementos esenciales del negocio ofrecido.
2. Debe ser seria: No debe provenir de un compromiso social o una broma.
3. Debe ser inequívoca o firma: No debe dar lugar a duda.
4. Debe ser comunicada: En cualquier forma. Ya sea Verbal, Escrita o por Teléfono. 

­ Oferta a persona indeterminada: No se explica. Pertenece al área comercial

­ Oferta a persona determinada:
1. Verbal: Debe contestarse inmediatamente o avisar cuando se va contestar. 
2. Escrita: Debe contestarse máximo en 6 días cuando se hace la oferta en la misma ciudad de lo 
contrario se le suma el término de la distancia, el cual se entiende como el tiempo que se demora en 
llegar la oferta teniendo en cuenta el tipo de transporte que el oferente utilizo para enviarla. Es el 
oferente quien determina el término de la distancia.
Si   el   destinatario   no   contesta   en   el   término   estipulado,   la  OFERTA   CADUCA,   pero   la   respuesta 
extemporánea del destinatario se ve como una nueva oferta cuyo destinatario es el antiguo oferente.

­ Teorías sobre la formación del contrato cuando hay oferta escrita:
v Teoría de la Declaración: El Contrato de forma en el momento en que el destinatario declara su 
voluntad. Cuando escribe su respuesta.
v Teoría de la Expedición: No basta con que el destinatario escriba la respuesta, es necesario que 
emplee un medio para enviarla.
v Teoría de la Recepción: El Contrato se forma cuando la respuesta llega a las manos del oferente.
v Teoría del Conocimiento: El Contrato se forma cuando el oferente lee o conoce la respuesta.

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En Colombia se acoge la Teoría de la Recepción (Artículo 864 C.Co.), pero para efectos probatorios 
se tiene como base la  Teoría de la Expedición. En los contratos consensuales el solo cruce de 
voluntades da origen al contrato.

­ Efectos jurídicos de la Oferta:
1. Escuela Clásica Francesa: La oferta obliga, por lo tanto es revocable. Contempla la CADUCIDA 
de la misma por muerte, incapacidad o insolvencia del oferente. Esta escuela le quita seriedad a la 
oferta. (No hay vínculo del oferente).
2. Escuela Moderna Alemana: La oferta obliga, es irrevocable. No CADUCA porque los herederos 
del oferente quedan amarrados a la oferta. (Hay vinculo del oferente y de sus herederos mientras 
dure el plazo)
3.   Hace   mezcla.  La   oferta   no   obliga   sino   en   determinadas   circunstancias.   Se   puede   revocar   y 
CADUCA (respuesta extemporánea)

­ Responsabilidad precontractual:
v Responsabilidad precontractual: Interés precontractual negativo. INTERES DE CONFIANZA. Por 
no haber podido celebrar contrato.
v Responsabilidad contractual: Interés positivo. INTERES DE CUMPLIMIENTO.
11. OBJETO: ¿Qué se debe?  Es necesario distinguir entre:
v Objeto del Contrato: Operación jurídica que se persigue en el Contrato.
v Objeto de la Obligación: Prestación (dar, hacer o no hacer).
v Objeto Material: Sustrato de la prestación.
Generalmente se refieren al objeto de la prestación sin prescindir de las otras acepciones.

­ Requisitos del Objeto:
a.  Que exista o pueda llegar a existir:  Este requisito se refiere al objeto material como tal, si no 
existe,   no   hay   contrato   Aunque   puede   llegar   a   existir   la   venta   de   cosas   futuras   (negociación 
condicionada), como en los contratos aleatorios o de la esperanza y la venta de cosa esperada. 
Si no existe, no ha existido y no puede llegar a existir: INEXISTENCIA
b. Que sea posible: Este requisito se refiere tanto al objeto material como a la conducta.

­ Físicamente: No debe ser contrario a las fuerzas de la naturaleza. Ejemplo: La entrega de la Luna. 
Si es físicamente imposible la sanción es la INEXISTENCIA
­ Moralmente: No debe ser contrario ni a la ley, ni al orden publico ni a las buenas costumbres. Si es  
Moralmente imposible la sanción es la NULIDAD ABSOLUTA, ya que va encuentra de la ley, orden 
público y buenas costumbres.
Artículo 1519 C.C. Objeto ilícito es todo lo que contraviene al derecho público de la Nación.

Artículo 1521 C.C.  Hay objeto ilícito en las cosas que no están en el comercio. Hay derechos o 
privilegios que no pueden transferirse a otras personas. Ejemplo: El derecho de uso, de habitación, 
de usufructo, el derecho  de alimentos  que  tienen los hijos con respecto al padre y los derechos 
personalísimos. 

c. Que este determinado o sea determinable: Este requisito se refiere tanto al objeto material como 
a la conducta; el objeto material puede tener una cierta determinación que diferencia a la obligación 
de genero de la de cuerpo cierto. La obligación no existe si el objeto es indeterminado.

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En el Artículo 1518 C.C. hay un claro ejemplo de obligaciones indeterminadas pero determinables.
­ Obligación de género:  Cual el objeto se diferencia de los demás de su especie ya sea por su 
grupo, cantidad del objeto, el legislador exige mediana calidad.
­ Obligación de cuerpo cierto: Cuando el objeto esta plenamente determinado ya que es único en 
su especie.

d. Que sea susceptible de apreciación económica: Esto no quiere decir que la prestación sea en 
dinero, el objeto debe ser susceptible de apreciación económica para efectos indemnizatorios.
e. Que este en el comercio: Este requisito es necesario para que el objeto no sea ilícito.
Si no esta en el comercio se sanciona con la NULIDAD ABSOLUTA

12. CAUSA: ¿Por qué se debe? La causa se ubica hacienda la pregunta de: ¿Por qué se obliga? 
Pero su definición cambia dependiendo de las teorías que intentan explicarla.

a.   Teoría   Clásica   o   Causalista:  Tiene   su   origen   en   Francia,   en   el   siglo   XVII,   sus   mayores 
exponentes fueron Pothier y Domat. Para esta teoría, la causa es un requisito indispensable del acto, 
y se ubica de acuerdo a cada contrato. 
v Contratos Bilaterales:  En los contratos, la causa es la contraprestación que se pretende recibir. 
Ejemplo:  En una compraventa entre A y B, la causa del contrato de A es el precio que B le va a 
pagar, y la causa del contrato de B, es el objeto que A le va a entregar.
Ejemplo   de   Causa   Ilícita:  Cuando   el   objeto   de   la   obligación   de   B   es   entregar   sustancias 
alucinógenas a A, la causa de este último es ilícita.  
v Contratos Unilaterales: La causa de la obligación es la entrega previa que realiza la parte que no 
se obligo. Ejemplo: En mutuo entre A y B, la causa del contrato es la entrega que hace una de las  
partes.
v Contratos Gratuitos: La causa es la mera liberalidad o animo de donar. La generosidad. 
b. Teoría Anticausalista o Antitesis:  Tiene su origen en los siglos XIX y XX. Esta teoría niega la 
importancia de la causa diciendo que es falsa e inútil ya que la teoría del objeto ilícito podría cumplir 
su función; Por eso sobra. Sus principales exponentes son Planiol, Dabin y Laurent quienes atacan la 
teoría clásica dependiendo del tipo de contrato:
v Contratos Bilaterales: La causa no puede ser la contraprestación que se espera recibir, ya que la 
causa   no   puede   preceder   al   efecto   y   aplicando   la   teoría   clásica,   tanto   la   causa   como   la 
contraprestación nacen simultáneamente. Esto es imposible.
v Contratos Unilaterales:  La entrega previa no puede ser la causa porque es el hecho generador 
del contrato.
v  Contratos   Gratuitos:  Cuando   los   clásicos   argumentan   que   la   causa   es   la   mera   liberalidad, 
representa una tautología (Se repite el concepto). La gratuidad no puede serla causa de la gratuidad, 
se   repite   el   concepto.   Es   necesario   buscar   en   los   contratos   gratuitos     una   causa   diferente   a   la 
liberalidad, ya que nada puede ser causa de si mismo. Si se comparte la posición de los clásicos, no 
habría lugar para causa ilícita en los contratos gratuitos.

­ Defensa de los clásicos: Frente a los ataques anticausalistas, que dicen que la teoría del objeto 
ilícito podría suplir la función de la teoría de la causa, los clásicos se defienden argumentando que se 
pueden   presentar   casos   en   los   cuales   hay   objeto   lícito   pero   causa   ilícita.  Ejemplo:  En   la 
compraventa   de   sustancias   alucinógenas,   la   causa   de   quien   las   recibe   es   ilícita,   pero   su   objeto 

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(entrega   el   dinero)   es   lícito.   Respecto   de   la   crítica   a   cada   uno   de   los   contratos   los   clásicos   se 
defienden: 
v  Contratos Bilaterales:  Para ellos la causa no se concibe en sentido filosófico, sino en sentido 
jurídico, la causa son los motivos. (Los cuales pueden ser anteriores o concomitantes al contrato, e 
incluso pueden surgir durante la ejecución del mismo).
v  Contratos   Unilaterales:  Para   ellos   la   entrega   no   es   el   hecho   generador   del   contrato,   es   el 
consentimiento.
v Contratos Gratuitos: Para los clásicos no hay tautología (Se repite el concepto), ya que la causa 
de la obligación, mas no del contrato.

c. Teorías Modernas: Se originaron en el siglo XX y aún están en vigencia. Estas teorías regresan a 
la Causalista o clásica pero desde otro punto de vista.
Teoría de la causa impulsiva y determinante: Cuando una persona va a realizar un acto o contrato 
existen infinidad de motivos para realizarlo. La aplicación de la teoría consiste en analizar el móvil 
determinante en cada contrato en particular. No se puede generalizar el móvil. Hay contratos en los 
cuales, si se aplica esta teoría la causa es ilícita, pero aplicando la teoría clásica, la causa es licita. 
Ejemplo: En una donación que A hace a B con el objeto de que este ultimo no testifique en su contra 
(soborno). Si se aplica la teoría de la causa impulsiva y determinante la causa es ilícita, pero si se 
aplica la causalista, no lo es.
La Corte Suprema de Justicia, respecto a la teoría de la causa ha dicho que todavía esta vigente. 
No ha desaparecido, sino que se ha fortalecido. Cuando se demuestra que la causa es diferente a la 
que   aplican   los   causalistas,   el   juez   está   obligado   a   aplicar   la   teoría   de   la   cusa   impulsiva   y 
determinante.
Con respecto al objeto ilícito, se puede agregar que lo que se ha dado o pagado por él, a sabiendas, 
no podrá repetirse. Artículo 1525 C.C
­   Negocios   Abstractos   o   Formales:  En   estos   negocios   no   aparece   la   causa   ni   expresa,   ni 
implícitamente. Tienen tanta importancia los requisitos formales, que la causa no importa. Ejemplo: 
Los títulos valores.

OBJETO LICITO
ART. 1521. Hay un objeto ilícito en la enajenación:
1.  De las cosas que no están en el comercio.
2.  De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona.
3.   De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el  
acreedor consienta en ello.

JURISPRUDENCIA.  La   compraventa   de   bien   embargado   tiene   objeto   ilícito   y   es  


absolutamente nula. "Con arreglo al Código Civil Colombiano, para que una persona se  
obligue a otra por acto o contrato, se requiere que éste, a más de reunir  otros requisitos,  
recaiga sobre el objeto lícito (art. 1502, ord. 3º). Si el objeto es ilícito, el contrato generador  
de la obligación es absolutamente nulo, como con toda claridad lo pregonan los artículos  
1740 y 1741.
La obligación de dar tiene por objeto hacer tradición de un derecho real, esto es, enajenar.  
Tal   objeto   es   ilícito   si   consiste   en   enajenar   cosa   que   a   la   sazón   esté   embargada   por  
decreto judicial, salvo que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello (art. 1521, ord.  

149
3º). Luego es absolutamente nulo el contrato creador de obligación cuyo objeto sea hacer  
tradición de cosa sujeta a embargo, excepto  en los dos casos anteriormente citados (...).
Conforme al artículo 1521, hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en  
el   comercio;   de   los   derechos   o   privilegios   que   no   pueden   transferirse;   de   las   cosas  
embargadas,   a   no   ser   en   determinados   casos   específicos,   y   de   aquellas   sobre   cuya  
propiedad  se  litigia, excepto  en  una sola  hipótesis. Si fuera nula  la enajenación de  las  
cosas   embargadas   y   de   las   litigiosas,   pero   no   el   contrato,   que   obliga   a   hacerla,   con  
idéntica   razón   sería   válido   el   que   genera   obligación   de   enajenar   cosa   que   por   su  
naturaleza o su destino está fuera  del comercio, o derecho o privilegio intransferible. Así,  
la venta de bienes de uso público sería   contrato válido, susceptible de ser cumplido en  
equivalente; e igualmente lo sería la de derechos   de uso o habitación, o la de percibir  
alimentos   a   que   tiene   derecho   el   vendedor.   Conclusiones   todas   estas   que,   como  
fácilmente se advierte, no resisten el menor análisis.
Y no se diga que los dos primeros casos del artículo 1521 se refieren a nulidad absoluta,  
en tanto que los dos últimos sólo atañen al interés del demandante en el proceso en que  
se   ha   decretado   el   embargo   o   se   ha   registrado   la   demanda;   porque   todos   cuatro,   sin  
excluir   ni   uno   solo,   configuran   objeto   ilícito,   o   sea   que   concierten   al   interés   público   y  
generan por igual nulidad de aquella especie, no apenas relativa (...).
Atendida   la estructura que título y modo tienen en nuestro régimen civil, o bien tanto el  
contrato como la tradición son nulos cuando se trata de bien embargado, o bien el uno y la  
otra   son   válidos.   No   hay   más   alternativa.   Si   los   contratantes   estipulan   como   pura   la  
obligación de enajenarlo, esto es, si no la sujetan a plazo ni condición, contrato y tradición  
son actos nulos, como quiera que aquél  prevé el pago inmediato de la obligación de dar,  
esto es, mientras el embargo subsiste, mas si pactan que el pago, o sea la tradición o  
enajenación,   se   haga   cuando   la   cosa   haya   sido   desembargada   (obligación   a   plazo  
indeterminado) , o en el evento de que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello  
(obligación condicional), tanto el contrato como la enajenación constitutiva del pago son  
actos válidos y eficaces.
Se ha argüido también que la prohibición de enajenar, cosa embargada fue establecida por  
el legislador en el solo interés del acreedor en cuyo beneficio se decretó esa medida, a  
quien en nada perjudica el contrato, sino únicamente la tradición o enajenación del bien  
trabado. Al sentar esta premisa se olvida, no sobra repetirlo, que la nulidad absoluta es de  
orden   público.   Puede   ser   declarada,   no   sólo   a   instancia   del   acreedor   burlado,   sino  
también de toda otra  persona que tenga interés en ello. Si la  prohibición  del ordinal 3º del  
artículo   1521   mirara   apenas   al   interés   particular   del   acreedor   a   quien   el   embargo  
aprovecha éste podría  renunciar el derecho de pedir la declaración  de nulidad cuando él  
mismo no consintió la enajenación ni la autorizó el juez (artículo 15 del código) lo que  
estaría  en abierta pugna con la prohibición  contenida en los artículos 2º de la Ley 50 de  
1936 y 1526 del código". (CSJ, Cas. Civil, Sent. dic. 14/76).
NOTA:  Recuérdese  que el  numeral 4º del  artículo  1521 que contemplaba  la  ilicitud del 
objeto en la enajenación de bienes cuya propiedad se litiga fue derogado por el Código de 
Procedimiento Civil, artículo 698.

150
JURISPRUDENCIA.  Enajenación de bien embargado indebidamente.  “En este orden  
de ideas, para comprender a cabalidad el genuino significado del numeral 3º del artículo  
1521 del Código Civil y evitar así incurrir en inaceptables pretensiones invalidativas que  
cual   sucede   con   la   formulada   de   manera   principal   por   el   actor   en   esta   causa,   dicen  
fundarse en el precepto que acaba de citarse, forzoso es no perder de vista la razón de ser  
de la prohibición allí consagrada y de la nulidad que por mandato del artículo 1741 de la  
misma codificación sanciona su no observancia, e igualmente la función concreta a que la  
primera va enderezada, temas estos que por muchos años han ocupado la atención de la  
jurisprudencia en una ardua tarea no del todo terminada aun (cfr, G. J, t. CLII, págs. 530 y  
siguientes)   y   cuyo   desarrollo   no   resulta   pertinente   reseñar   ahora.   Frente   a   la   especie  
litigiosa   en   estudio   y   las   particularidades   que   la   individualizan   de   acuerdo   con   la  
perspectiva que de la misma ofrecen, tanto la sentencia impugnada como el recurso de  
casación interpuesto, basta tan sólo con advertir que en realidad de verdad, al referirse a  
cosas embargadas, el numeral 3º del artículo 1521 del Código Civil se limita a consagrar,  
más que una rotunda prohibición “...muestra del empeño legislativo en reprimir concretas y  
mayúsculas   infracciones   del   ius   cogens   y   orientada   a   la   salvaguardia   de   aspectos  
fundamentales del orden social y ético vigentes...” (G.J.T. CXXIV, pág. 138), una restricción  
de eficacia relativa, en tanto circunscrita por principio al interés de la persona que obtuvo  
en su favor el decreto de embargo, y cuyo alcance es el de privar temporalmente al titular  
de   su   poder  de   disposición  sobre   aquellas  cosas sometidas a   traba   judicial,   luego   por  
simple   lógica   ha   de   entenderse   que   de   una   consecuencia   de   esta   índole,   puesta   de  
manifiesto   en   la   sustracción   transitoria   de   la   posibilidad   de   enajenación   válida   que   el  
embargo   implica,   no   puede   ser   destinataria   persona   diferente   ese   titular   contra   quien  
tendrá   que   adelantarse   entonces   el   correspondiente   proceso   en   el   cual   dicha   medida  
desempeñe la misión cautelar que le atribuye la ley.
De suerte que si la norma en referencia persigue el amparo del derecho que tiene todo 
acreedor a ser pagado de su crédito con el producto de la realización forzosa de los bienes 
embargados, mediante el ejercicio de la acción general que sobre el patrimonio del deudor 
le concede el artículo 2488 del Código Civil, y si a brindar esa seguridad confluye sin lugar 
a dudas la nulidad absoluta por ilicitud en el objeto con que la legislación civil sanciona las 
transferencias privadas que de los susodichos bienes se lleven a cabo sin licencia del juez 
o sin la autorización del acreedor, tiene por necesidad que concluirse que la restricción de 
cuyo quebrantamiento voluntario emerge esta radical declaración de invalidez, no puede 
producir   los   efectos   que   le   son   peculiares   en   presencia   de   una   orden   de   embargo   no 
ajustada a la ley por haberse extendido sobre activos que no forman parte del patrimonio 
del deudor y por ello, debido precisamente a esta circunstancia, la enajenación realizada 
por el sujeto legitimado, no obstante la existencia de la traba en cuestión, no admite tacha 
de ilicitud pues carece por completo de virtualidad nociva para los derechos del acreedor”. 
(CSJ, Cas. Civil, Sent. jun. 24/97. Exp. 4816. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).

151
ART. 1522. El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, no vale en cuanto 
al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. La condonación del dolo 
futuro no vale.

ART. 1523. Hay así mismo objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes 

CAUSA LÍCITA

ART. 1524.  No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario 
expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente.
Se   entiende   por  causa  el   motivo   que   induce   al   acto   o   contrato;   y  por   causa  ilícita  la 
prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público.
Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la 
promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa 
ilícita.

JURISPRUDENCIA. Antecedentes de la teoría de la causa. Es preciso distinguir entre  
voluntad,   intención   y   los   móviles   para   contratar,   como   quiera   que   la   causa   va  
indisolublemente ligada al móvil de la obligación. "En el derecho latino la causa de la  
obligación era su fuente misma. Si nacía del contrato la causa era  éste; si provenía   ex 
variis   causarum   figuris  la   causa   era   el  negotium   juris  que   ligaba   a   las   partes;   si   se  
originaba de daño causado por un delito o cuasi delito, la causa de la obligación era tal  
hecho ilícito. Como la legislación romana era formalista, hacía inseparable el hecho formal  
de sus efectos jurídicos.
El derecho canónico desligó la obligación de la forma. Otorgaba a la causa un carácter  
psicológico y la estimaba más bien como la intención que guiaba al contrayente, según la  
naturaleza   del   pacto,   y   los   efectos   perseguidos,   en   forma   tal   que   no   bastaba   el  
consentimiento   como   elemento   general,   esencial   e   interno,   sino  que  también   se   exigía  
como tal que el consenso tuviera una razón apreciable y lícita. Esta razón de obrar, que  
viene a ser móvil directo contractual, era la causa del contrato.
Para Josserand, en todos los casos la determinación de la intención es esencial, puesto  
que ella influye y dirige a la naturaleza misma de la operación celebrada entre las partes;  
porque viene a ser ella la que le otorga un verdadero carácter a la relación jurídica; a  
imprimirle el matiz que sirve para calificar la voluntad de los contratantes. De ahí que en el  
campo del derecho civil, la intención se nos presente como una medida para precisar el  
querer de las partes, en orden a la determinación del fin inmediato vinculado a la voluntad  
contractual.
Así,   en   el   decreto   privado   y   especialmente   en   el   civil,   es   conveniente   hacer   la   debida  
distinción entre la voluntad, la intención y los móviles para la fiel y acertada interpretación  
de los contratos. Es claro que en algunos casos la intención se incorpora a la voluntad y  
llegan   a   constituir   un   solo   hecho,   en   términos   que   conociéndose   la   una   se   llega   al  
conocimiento  de la otra; pero esta identificación accidental nada prueba contra la verdad  

152
de esa distinción. Por otra parte, los móviles en sí mismos llegan a ofrecerse en ocasiones  
en una forma tan clara y definida, en una función tan aislada, que es de rigor aceptarlos e  
interpretarlos con absoluta separación de la voluntad y de la intención (...).
Hay que aceptar que en el derecho moderno la noción jurídica de causa ha dejado de ser  
abstracta   e   inoperante   para   actuar   más   bien   en   forma   de   instrumento   que   impone   la  
equivalencia en las transacciones, como expresión de la justicia conmutativa.
Para   ilustrar   mejor   la   cuestión   debatida,   viene   al   caso   analizar   la   evolución   de   dos  
doctrinas que  se  han propuesto para  explicar la noción de causa: la  escuela  clásica o  
doctrinaria y la fórmula jurisprudencial hoy predominante. Para Bonnecase, en la fórmula  
doctrinaria   la  causa es el fin abstracto, inmediato, rigurosamente idéntico en todos los  
actos jurídicos de igual categoría; en la jurisprudencial, que establece un principio opuesto  
a aquélla, la causa es el fin concreto de interés general o de interés privado que los autores  
del acto de esfuerzan  por conseguir más allá de un acto jurídico determinado y por medio  
de él. Este fin no está necesariamente ligado a la estructura técnica de un acto jurídico y  
es, por el contrario, susceptible de variar en los actos de una misma categoría.
La tesis sostenida por la escuela jurisprudencial francesa ha venido a ser la consagrada  
por  nuestro  Código   Civil,  cuando  en  su  artículo  1511  habla  del   error de  hecho   en  una  
calidad del objeto, que vicia el consentimiento cuando esa calidad fue el principal motivo  
que   tuvo   una   de   las   partes   para   contratar   y   tal   motivo   fue   conocido   de   la   otra   parte.  
Igualmente   acepta   la   misma   concepción   cuando   en   el   artículo   1524   ibídem   define   la  
causa  como "el motivo que induce al acto o contrato".
Como consecuencia  de la doctrina consagrada en nuestro derecho positivo, la causa  no  
es exclusivamente  el elemento mecánico de la contraprestación, sino que junto a éste hay  
un móvil   indisolublemente   ligado a la obligación. El acto volitivo   obedece fatalmente   a  
móviles que han inducido la voluntad y han sido conocidos de las partes. (CSJ, Cas. Civil,  
Sent. oct. 7/38).

DOCTRINA.  Requisitos   para   que   el   error   en   los   motivos   que   llevaron   a   contratar 
impliquen nulidad del contrato.  "(...) como no siempre que se presenta un error en los 
móviles o motivos determinantes al celebrar un acto jurídico estos móviles o motivos se 
refieren  a las calidades  del objeto o a la identidad  y calidades de las personas, sino que 
también  pueden versar sobre otros  puntos distintos, importa decidir si en este último caso 
el error  produce el mismo efecto. Por ejemplo: creyendo que una persona me ha prestado  
un   servicio,   me   obligo   a   darle   una   suma   de   dinero;   pero,   después   de   hecha   mi 
promesa, descubro que dicha   persona en realidad   no me ha prestado servicio alguno y 
que, por consiguiente, he incurrido en error acerca del móvil que me indujo a prometer. Se 
pregunta   entonces:   ¿puedo   alegar   tal   error   para   que   se   declare   la   invalidez   de   mi 
obligación, a pesar de que el móvil  falso o erróneo sea ajeno  a las calidades del objeto y 
a la identidad  y calidades  personales de mi acreedor? He aquí  el problema  que se trata 
de   resolver.   Si   con   el   reconocimiento   del   error   como   vicio   del   consentimiento,   la   ley 
pretende proteger el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, negándole eficacia 
jurídica en los casos en que dicha   voluntad haya sido determinada por un error   de tal 

153
magnitud que, de no haberse incurrido en  él, el acto  jurídico no se habría  celebrado, la 
razón   y   los   dictados   de   la   equidad   imponen   la   necesidad   de   admitir   que   el   error   en 
cualquier móvil o motivo determinante debe constituir vicio del consentimiento y causal de 
invalidez del acto jurídico respectivo. La solución contraria carecería de razón justificativa, 
porque  no  se  podría   explicar satisfactoriamente  que  la   ley reconociera  eficacia  al  error 
sobre   los   móviles   o   motivos   determinantes   relacionados   con   el   objeto   de   los   actos 
jurídicos o con la personalidad   de los agentes, y que, a la vez, negara dicha eficacia al 
error   sobre   otros   móviles   o   motivos   igualmente   determinantes,   pero   ajenos   a   aquellos 
puntos.   Cabalmente,   fue   esta   la   consideración   que   sirvió   de   base   a   los   tribunales 
franceses para ampliar y desarrollar su noción del error  in substantia,  dándole aplicación 
en casos de errores en los móviles   determinantes de los actos jurídicos, aunque nada 
tuvieran que ver  con la sustancia del objeto.
Pero en el derecho colombiano no es necesario realizar labor tan esforzada y discutible 
para llegar a  la misma conclusión jurisprudencial francesa, porque  la  teoría de la  falsa 
causa,   tal   como   se   encuentra   consagrada   por   nuestro   Código   Civil,   conduce   clara   y 
naturalmente a la invalidez de cualquier  acto jurídico  celebrado bajo el imperio de falsos 
móviles determinantes. En efecto, el art. 1524 de dicha obra declara que "no puede haber 
obligación  sin una causa real y lícita", y el mismo artículo define lo que debe entenderse 
por   causa   de   las   obligaciones,   diciendo   que   esta   es   "el   motivo   que   induce   al   acto   o  
contrato". Luego es indudable que este clarísimo texto legal  consagra la regla general  de 
que no  puede  haber obligación  contraída  en  virtud   de un  móvil o motivo determinante 
irreal, vale decir, falso o erróneo, regla esta de que son simples aplicaciones particulares 
las contenidas en los artículos 1511 y 1512 de la propia obra   que tratan del error   en los 
móviles  o motivos determinantes vinculados a las calidades del objeto, y a la identidad y 
calidades de la persona.
Sin embargo, en punto del error en la causa o móviles determinantes de los actos jurídicos 
se presenta un delicado problema, a saber: para declarar la invalidez de un acto jurídico y 
de   las obligaciones resultantes de   él,  ¿basta  simplemente   que   una  de  las partes  haya 
incurrido en error acerca de los móviles o motivos determinantes  de su voluntad o, por el 
contrario, es necesario exigir además que la otra parte haya tenido conocimiento de tales 
móviles  o motivos determinantes? (...).
La jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia adoptando la  solución propuesta 
al respecto por los tribunales franceses, ha decidido este problema en el sentido  de que la 
expresión   "el motivo que induce   al acto o contrato", empleada por el artículo 1524 del 
Código Civil para definir la noción de causa, significa "los móviles determinantes del acto 
jurídico   que   han   sido   conocidos   de   las   partes".   "El   acto   volitivo   —dice   la   Corte   en  
Sentencia del 7 de octubre de 1938— obedece fatalmente a móviles que han inducido la 
voluntad y han sido  conocidos de las partes".
En conclusión, dos son las condiciones que se requieren  para que el error en los móviles 
de los actos jurídicos implique la nulidad de éstos: a) que los móviles sean determinantes, 
y b) que sean conocidos de las partes al tiempo   de celebrarse el acto. Sólo que este 
segundo requisito debe ser descartado en el caso  del error acerca de la identidad o de las 
calidades de las personas, porque el artículo 1512 del Código Civil dispone claramente que 

154
dicho   requisito   no   es   necesario   en   tal   hipótesis".   (OSPINA   FERNÁNDEZ,   Guillermo   y 
OSPINA   ACOSTA,   Eduardo.   Teoría   general   de   los   actos   o   negocios   jurídicos.   Editorial 
Temis. Bogotá 1980, págs. 202 a 205).

ART. 1525. No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a 
sabiendas.

JURISPRUDENCIA.  No   hay   lugar   a   restituciones   mutuas   en   contrato   con   objeto  


ilícito. Alcance de la expresión "a sabiendas".  "Por mandato legal y como principio de  
orden general, la nulidad cualquiera que sea su especie —absoluta o relativa—, una vez  
declarada,   consagra   en   pro   de   las  partes   contratantes   el   derecho   de   ser   restituidas   al  
mismo   estado   en   que   se   hallarían   si   no   hubiese   existido   el   acto   o   contrato   nulo,  
cumpliéndose este objetivo a través de las restituciones mutuas. Sin embargo se registran  
algunos casos en que no hay lugar a tales prestaciones, como ocurre cuando la nulidad se  
ha   originado   en   objeto   o   causa   ilícita,   habiendo   actuado   las   partes   o   una   de   ellas   a  
sabiendas de la ilicitud.
Esta excepción es de gran contenido ético, pues tiene por fuente el clásico principio in pari 
causa turpitudinen cessat repetitio.
Es perfectamente explicable que si una persona a plena conciencia interviene en un acto 
contrario al ordenamiento jurídico, se le niegue toda acción y derecho, porque la ley no 
puede utilizarse para obtener ventajas que tienen como soporte la ilicitud. Sin embargo, 
como la sanción es grave en cuanto impide la restitución de lo entregado en razón del 
contrato nulo, el legislador sólo reprime al contratante que actúa en el negocio jurídico "a 
sabiendas'' de la ilicitud.
En   este   orden   de   ideas,   el   adverbio   "a   sabiendas",   según   el   diccionario   de   la   Real 
Academia de la Lengua, significa "de modo cierto", "ciencia segura", o, con otras palabras, 
a plena conciencia, a pleno conocimiento, con conocimiento inequívoco. Esto indica que se 
requiere un conocimiento objetivo o conocimiento realidad frente a determinado hecho. Y, a 
esta categoría de conocimiento se refiere el artículo 1525 del Código Civil cuando utiliza la 
locución "a sabiendas", expresión esta empleada en otros artículos del Código Civil (477, 
737, 955, 1029, 1480, 1675, num. 1º, 1870, 1992  y 2017)''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. ene. 
22/71).

ART. 1526. Los actos o contratos que la ley declara inválidos, no dejarán de serlo por las 
cláusulas que en ellos se introduzcan y en que se renuncie a la acción de nulidad. 

13. CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES:
ART. 1527. Las obligaciones son civiles o meramente naturales.
Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento.
Naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas 
autorizan para retener lo que se ha dado o pagado, en razón de ellas.
Tales son:

155
1.   Las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin 
embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como la mujer casada en los casos en 
que le es necesaria la autorización del marido, y los menores adultos no habilitados de 
edad.
2.  Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción.
3.   Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que 
produzcan efectos civiles; como la de pagar un legado, impuesto por testamento, que no se 
ha otorgado en la forma debida.
4.   Las que no han sido reconocidas en juicio, por falta de prueba. Para que no pueda 
pedirse la restitución en virtud de estas cuatro clases de obligaciones, es necesario que el 
pago se haya hecho voluntariamente por el que tenía la libre administración de sus bienes. 

JURISPRUDENCIA.  Naturaleza   de las obligaciones naturales. La enumeración del  


1527   no   es   taxativa,   pero   siempre   deben   tener   origen   en   una   disposición   legal  
expresa y no en la mera determinación judicial. "Entre los dos extremos, obligaciones  
civiles y deberes morales, hay un tipo de obligaciones intermedias, que participan de la  
naturaleza de las obligaciones civiles en cuanto a sus elementos, y de los caracteres del  
deber   moral   en   cuanto   al   hecho   de   que   su   cumplimiento   no   está   sancionado   por   una  
acción.
Este tipo intermedio lo constituyen las obligaciones naturales, que son aquellas que no  
confieren   acción   para   exigir   el   cumplimiento   de   la   prestación,   pero   que   autorizan   para  
retener  lo   pagado,   una   vez   cumplidas  voluntariamente   por  el   deudor.  Es  decir,  no   dan  
acción, pero sí excepción para retener el pago, una vez efectuado. Por cuanto autorizan  
para retener el pago voluntariamente efectuado, algunos autores como Ripert opinan que,  
paradójicamente, la obligación natural no se reconoce más que en el momento en que  
muere con la ejecución voluntaria, porque "es en la constatación de su muerte en donde se  
encuentra la prueba de la vida''.
Entre nosotros, el artículo 1527 del Código Civil, enumera cuatro casos de obligaciones  
naturales, a saber: (...).
(...).
Esta enumeración no es taxativa, como lo cree el recurrente, porque se hace por vía de  
ejemplo, y nada impide, por tanto, la existencia o posibilidad de existencia de otros casos  
constitutivos de obligaciones naturales, no incluidos en la disposición citada.
(...).
Pero de que en el artículo 1527 del Código Civil no estén comprendidas todas las hipótesis  
de obligaciones naturales, de ahí no se sigue que entre nosotros pueda el juez, al resolver  
un litigio, considerar como obligación natural un caso no contemplado en la ley como tal.  
Es decir, basado en que la enumeración del artículo 1527 del Código Civil no es taxativa, el  
juez   no   puede   catalogar   como   obligaciones   naturales   casos   que   en   la   ley   no   están  
descritos como obligaciones naturales. Estas son, en nuestro derecho, las enumeradas en  
el artículo 1527 citado del Código Civil, y las indicadas en otras disposiciones del mismo  
código, aun cuando no se les haya dado el nombre de tales, a condición de que se les  

156
atribuyan por la misma ley los efectos propios de ellas. No es oportuno relacionar aquí los  
distintos ejemplos que existen en el código, que pueden considerarse como originarios de  
obligaciones naturales y que no están comprendidos en la enumeración del artículo 1527;  
basta citar la hipótesis del pago de intereses no estipulados en el mutuo (C.C., art. 2233),  
que no pueden repetirse ni imputarse al capital.
El   tribunal   encontró   que   allí   en   donde   había   un   deber   de   conciencia,   existía   para   el  
demandante una obligación natural, concepto que es preciso rectificar, porque, como ya se  
expresó, no hay más obligaciones naturales que las señaladas en la ley y los deberes de  
conciencia, como tales, no están elevados a la categoría de obligaciones de esa especie''.  
(CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 25/66).

ART. 1528.  La sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra el naturalmente 
obligado, no extingue la obligación natural.

ART.   1529.  Las   fianzas,   hipotecas,   prendas   y   cláusulas   penales   constituidas   en   (sic) 
terceros para seguridad de estas obligaciones, valdrán.
Con respecto a la acción de exigibilidad; Se clasifican en:
v Civiles: Las que tienen acción y excepción. El acreedor tiene acción para exigir su cumplimiento; 
tienen acción porque se puede constreñir al deudor para que cumpla. Artículo 1527 C.C.

v Naturales: Las que no tienen acción para exigir su cumplimiento pero si excepción porque es un 
medio   de   defensa   para   cuando   es   demandado.   En   estas   obligaciones   el   acreedor   no   puede 
constreñir al deudor para que cumpla, por tal razón se conocen como obligaciones imperfectas. Si el 
deudor paga, el acreedor puede retener lo pagado. 
JERÁRQUICAMENTE: 
1. Obligaciones Civiles; 
2. Obligaciones Naturales; y 
3. Deber moral

­EFECTOS JURIDICOS DE LAS OBLIGACIONES NATURALES:
A.  Dan lugar para retener lo pagado voluntariamente, pero no dan lugar a demanda del acreedor 
para exigir su cumplimiento. Cuando la obligación se cumple voluntariamente no se puede repetir. 
REQUISITOS DEL PAGO: Debe ser voluntario y debe ser hecho por quien tiene libre administración 
de sus bienes. 
B. Se pueden garantizar con una obligación accesoria. La cual si otorga acción para su cumplimiento 
se puede caucionar. Artículo 1529 C.C.
C. Puede ser remplazada a través de una novación por novación civil y viceversa. Artículo 1689 C.C.
D. La sentencia judicial que rechaza la acción no extingue. Artículo 1528 C.C.

­CLASES   DE   OBLIGACIONES   NATURALES:  Hay   autores   que   afirman   que   las   obligaciones 
naturales se clasifican en:
↔ CIVILES DEGENERADAS: Cuando las obligaciones civiles pasan a ser naturales por prescripción 
de la acción.

157
↔  CIVILES RESCINDIBLES:  Los actos realizados por incapaces relativos dan lugar a NULIDAD 
RELATIVA y las obligaciones que contrajeron se convierten en NATURALES.

DIFERENCIAS ENTRE LA OBLIGACIÓN Y EL DEBER MORAL:
OBLIGACIONES NATURALES DEBER MORAL
Tienen efectos jurídicos No tienen efectos jurídicos
Tanto   los   sujetos   como   el   objeto   están  Ni los sujetos ni el objeto están plenamente 
planamente determinados determinados
Admiten caución No admiten caución

­OBLIGACIONES NATURALES: ARTICULO 1527 C.C.
↔  Obligaciones contraídas por INCAPACES RELATIVOS: producen obligaciones naturales a pesar 
de ser atacables con NULIDAD RELATIVA generan obligaciones naturales que es el nivel mas bajo 
de las obligaciones. No se tiene acción para exigir su cumplimiento. Las contraídas por INCAPACES 
ABSOLUTOS   son   NULAS   ABSOLUTAMENTE,   por   eso   solo   son   por   los   incapaces   relativos. 
RESCINDIBLES
↔ Obligaciones civiles extintivas por prescripción DEGENERADAS
↔ Actos a los cuales les falta alguna solemnidad y esta falla de lugar a Nulidad RESCINDIBLES
↔ Las obligaciones que no han sido reconocidas en juicio por falta de pruebas DEGENERADAS
La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado diciendo que una obligación es natural cuando se 
cumplen los requisitos del pago. Ejemplos:
1. Pago de intereses no estipulados: Artículo 2233 C.C No hay acción para cobrar los intereses de 
mutuo si no se pacto.
2. Multa por incumplimiento de promesa de matrimonio: Artículo 111C.C.
3. Sanción por causa y objeto ilícitos: Artículo 1525C.C.

CLASIFICACIÓN DE MAYOR O MENOR  DETERMINACIÓN DEL OBJETO

*Genero: Grupo al cual pertenece un determinado objeto. 
Ejemplo: Libro, mueble. Cantidad y (no es indispensable determinar la calidad, el legislador estipula 
que si no se pacta debe exigirse la mediana calidad) Debe determinarse el grupo y cantidad porque 
si no es inexistente.
­ Cualquier bien del grupo establecido
­ El deudor cumple con el numero de objetos
­ No tiene que cuidar el objeto
­ Si perecen por culpa del deudor no tiene responsabilidad contractual. El genero no perece  
aunque si desaparece
­ La obligación no se extingue porque no perece
­ No hay riesgo

* Cuerpo Cierto o Especie: Totalmente determinado, único en el universo
­ Alguien esta obligado con ese inmueble. El acreedor solo puede exigir el individuo (bien)
­ El deudor solo cumple entregando el individuo (bien)

158
­  El deudor esta obligado a cuidar el bien porque si perece por su culpa responde con el precio + 
perjuicios
­ Si perece por caso fortuito la obligación se extingue.
­ Riesgo de perdida lo corre el acreedor, la perdida monetaria
Teoría del Riesgo:  Obligación de dar cuerpo cierto, tiene que pagar el precio y si ya lo pago no 
puede repetir. La teoría solo se aplica en las obligaciones de dar cuerpo cierto.

OTRA CLASIFICACIÓN: Conforme a la existencia de modalidades

I. OBLIGACIONES PURAS Y SIMPLES: Son las que no están sujetas a modalidades de Condición, 
Plazo ni Modo.

II. OBLIGACIONES SUJETAS A MODALIDADES: Son las que están sujetas a modalidades como la 
Condición, el Plazo y el Modo.
A.   CONDICIÓN:  Hecho   futuro   e   incierto   del   cual   depende   el   nacimiento   o   la   extinción   de   una 
obligación del derecho. Sus dos requisitos son: que sea futuro e incierto
CLASIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN:
a. ­ POSITIVA: Que acontezca un hecho. 
Ej: que se case. Tiene que haber variación.
­ NEGATIVA: Que no acontezca un hecho. 
Ej: que no se case. Para cumplirse no debe haber una variación en la situación.

b. ­ FISICAMENTE POSIBLE: Que vaya de acuerdo con las normas de la naturaleza.
­ MORALMENTE POSIBLE: Que no contrarie la ley, ni las buenas costumbres, ni orden publico. 

c. ­ DETERMINADA: Que sea cumplida dentro de determinada época. 
Ej: Si te graduas (condición) te regalo el carro (obligación)
­ INDETERMINADA: No se señala la época. 
Ej: Cuando llueva te doy el carro.

d. ­ SUSPENSIVA: Cuando la condición detiene el nacimiento de una obligación.
­   RESOLUTORIA:  Cuando   la   condición   detiene   el   extinción   de   una   obligación.   La   obligación   ya 
existe.
e. ­ POTESTATIVA: Cuyo cumplimiento depende la voluntad de las partes. 
Ej: Si te graduas te regalo el carro. La obligación potestativa puede ser:
SIMPLEMENTE POTESTATIVA:  Si aquello depende de un acto voluntario de las partes. Algo de 
importancia (Si tu).
MERAMENTE POTESTATIVA: Depende de la sola voluntad de una de las partes. (Si tu quieres) 
­ CASUAL: Si depende de un acaso o de la voluntad de un tercero. 
Ej: Si tu hermano viaja a Europa, yo te vendo la casa.
­ MIXTA: Cuando el cumplimiento depende en parte de la voluntad de las partes y en parte del acaso 
(condición externa) o de la voluntad de un tercero.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OJO!!!!!!!!!!
** Si la condición no se entiende: Se entiende por fallida.

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**Negativa + físicamente imposible: obligación pura y simple. Si no tocas el cielo con las manos te 
doy $10.000 
** Negativa + moralmente imposible: NULA. Si no matas a Pedro te regalo un carro.
** Simplemente Potestativa + Suspensiva y depende del deudor: VALIDA
** Simplemente Potestativa + Resolutoria y depende del deudor o Acreedor: VALIDA 
** Meramente Potestativa + Resolutoria y depende del deudor: NULA.
** Meramente Potestativa + Suspensiva y depende del deudor: NULA.
** Meramente Potestativa + Suspensiva y depende del acreedor: VALIDA
** Positiva + Físicamente imposible + Suspensiva: Se entiende por fallida. Si llueve para arriba.
** Positiva + Moralmente imposible + Suspensiva : Se entiende por fallida. 
** Positiva + Físicamente imposible + Resolutoria: Se entiende por no escrita.
** Positiva + Ininteligible + Resolutoria: Se entiende por no escrita.
** Positiva + Moralmente imposible + Resolutoria: Se entiende por no escrita.

ESTADOS O ETAPAS DE DESARROLLO DE LA CONDICIÓN:
1. Pendiente: Cuando no se ha cumplido. 
Positiva: Cuando no se ha acontecido el hecho.
Negativa: Cuando no se ha realizado el hecho prohibido.
2. Cumplida: Cuando lleno los requisitos.
Positiva:   Cuando   se   realizo   el   hecho   dentro   de   la   oportunidad.   Condición   determinada   e 
indeterminada)
Negativa: Cuando no se realizo el hecho dentro de la oportunidad. Caso excepción = Si te casas con 
Jorge te doy el carro y mato a Jorge para no cumplir con la obligación, la condición fallo por culpa del 
hecho (medio ilícito) del derecho 
3. Fallida: Cuando no se pudo cumplir.
Positiva: Cuando no se realizo el hecho.
Negativa: Cuando no realizo el hecho prohibido. Le dijeron que no viajara y viajo.

EFECTOS DE LA CONDICIÓN SUSPENSIVA:
1. Pendiente: Consiste no solo la exigibilidad sino el nacimiento mismo de la obligación. La condición 
no existe pero se espera que exista.
A. No hay obligación
a. No se puede exigir la obligación
b. No se puede compensar
c. Se puede exigir que se devuelva. Si se paga se puede repetir Ej.: Si te gradúas en 5 años te pago 
2 millones.
d. No corre prescripción extintiva, porque no hay obligación exigible.
B. Si hay un germen o principio de obligación y del derecho correlativo
a. Se le exige al potencial deudor un comportamiento adecuado que no impida el cumplimiento de la 
condición.
b. El potencial de deudor debe cuidar al cuerpo cierto. Si perece el cuerpo cierto debe pagar precio + 
perjuicio si se llega a dar la condición. Si perece el cuerpo cierto por caso fortuito queda eximido de 
la obligación el deudor.
c. El potencial acreedor puede pedir medidas conservatorias

160
d. Si se hereda el germen de obligación y de derecho si es titulo oneroso. Excepcionalmente cuando 
el titulo es gratuito el germen de derecho no se hereda. El heredero del deudor hereda el germen de 
obligación, mientras que el heredero del acreedor hereda el germen de derecho.
Si perece el cuerpo cierto por un tercero queda eximido de la obligación el deudor y puede intentar 
acción contra el tercero.
2. Cumplida: 
ONEROSO: Se hereda el germen de obligación, hereda el germen de derecho.
GRATUITO: Si se hereda el germen de la obligación el germen de derecho no se hereda
a. Nace la obligación
b. El germen se desarrolla (deber y obligación) 
c. No se puede repetir el pago hecho antes y no se repetir
d. Se puede compensar
e. Empieza a correr la prescripción

3. Fallida: 
No nace la obligación, desaparece el germen y la caduca las medidas conservatorias

EFECTOS DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA:
1. Pendiente: La obligación esta a la expectativa de su extinción si terminara o no la obligación.
2. Cumplida:  Se extingue la obligación y el derecho correlativo
3. Fallida: La obligación subsiste y se consolida y el derecho correlativo.
CONDICIÓN RESOLUTORIA TACITA:  Fundamentado de la responsabilidad contractual. Art. 1546 
CC
a. Contratos Bilaterales
b. Incumplimiento puede ser total o parcial. La corte señalo que si el deudor cumplió con casi todo, el 
acreedor no puede pedir resolución por abusar del derecho solo puede pedir el cumplimiento.
c. Quien demanda debe haber cumplido o haberse allanado (aceptar) a cumplir.

DIFERENCIA ENTRE CONDICIÓN RESOLUTORIA ORDINARIA Y TACITA
CONDICIÓN RESOLUTORIA ORDINARIA CONDICIÓN RESOLUTORIA TACITA
1. Convención. La imponen las partes 1. La señala la ley
2. Cualquier contrato 2. Contratos Bilaterales
3.  Opera de plano de derecho Ipso Jure (pleno  3. Declarada por el juez: Ipso facto
derecho)
4. Estado: Pendiente, Cumplida y fallida 4. No hay estados
5. No hay acciones 5. Dos acciones (resolución + perjuicios y cumplimiento 
+ perjuicios)

B. PLAZO:  Hecho futuro y cierto del cual depende la exigibilidad de la obligación o la extinción de 
ella; puede ser:
a. Expreso: Aquel que se señala en términos explícitos. 
Ejemplo: el 20 de Julio del 2004.
Tácito: La obligación no es susceptible de cumplirse inmediatamente. 
Ejemplo: Cuando nazca la cría.

b. Determinado: Se sabe cuando ha de llegar. 

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Ejemplo: 2 días, en 3 días
Indeterminado: Se sabe que se va a dar pero no se sabe cuando. 
Ejemplo: Cuando  muera; el día que llueva.

c. Legal: Lo que señala la ley. 
Ejemplo:  El de 10 días que tiene el mutuario para el pago, cuando se hubiere pactado otro distinto 
al del contrato.
Convencional: Pactado por las partes. 
Judicial: Lo señala el juez. 

d. Suspensivo: Detiene la exigibilidad de la obligación. 
Ejemplo: Le presto 20.000 a Juan para que los pague al mes.
Extintivo: Una vez se da el plazo termina la obligación y los derechos correlativos. Ejemplo: Si A le 
debe a B una renta vitalicia, la obligación de A se extingue por la muerte de B.
En el plazo extintivo hay tres maneras de que se extinga:

* Renuncia del Plazo: Normalmente el plazo siempre esta a favor del deudor. Faculta al deudor para 
renunciar   al   plazo,   a   menos   que   la   anticipación   del   pago   acarree   al   acreedor   un   perjuicio   que 
mediante el plazo se ha propuesto evitar.

* Caducidad del Plazo: La concesión de un plazo al deudor implica un acto de confianza por parte 
del acreedor, si en un momento dado los intereses del acreedor se encuentran en grave peligro por 
hallarse  el  deudor  en  circunstancias  que  ya  no  se pueda  tener   la  confianza  de  que   cumplirá  su 
obligación, el plazo caduca: se extingue prematuramente y el deudor ya no puede prevalecerse de él. 
Ejemplo: Quiebra del deudor
1. Insolvencia del deudor: debe ser declarado por el juez. Liquidación obligatoria
2. Si las cauciones han desaparecido o se han determinado por culpa del deudor.

* Prescripción Extintiva:  Solo una vez vencido el plazo comienza a correr la prescripción de la 
acción.

SEMEJANZAS ENTRE CONDICIÓN Y PLAZO
a. Son hechos futuros
b. Extinguen obligaciones.
c. Permiten medidas conservatorias.
d. Son modalidades

DIFERENCIAS ENTRE CONDICIÓN Y PLAZO
CONDICIÓN PLAZO
a. Incierta a. Cierta
b.  Condición   suspensiva:  detiene   el   nacimiento  b. Plazo suspensivo: detiene la exigibilidad.
mientras no se da el hecho.
c.  Lo que se paga antes de la condición se tiene  c.  Lo que se paga antes del plazo suspensivo 
como pago de lo no debido.  se puede repetir.
d. Efectos retroactividad.   d. Efectos no retroactividad 

162
B. MODO: A la obligación se le señala una destinación en particular. Ejemplo: Te vendo el carro si lo 
destinas al servicio público. Es más común en titulo gratuito o en sucesoral. No impide el nacimiento 
de la obligación. El hacedor no puede pedir resolución, sino cumplimiento salvo se pacte condición 
resolutoria.

14. CLASIFICACIÓN SEGUN EL NUMERO DE OBJETOS
1. OBJETO SIMPLE: Un solo objeto.

2. OBJETO PLURAL O MULTIPLE: Varios objetos
a. OBLIGACIÓN CONJUNTIVAS: (carro y casa y libros) Según la doctrina. Son varios objetos los 
que se deben. El deudor cumple con la entrega de todos los objetos.

b. OBLIGACIÓN ALTERNATIVA: (carro o casa o moto): Puede pagar o con el carro o con la casa o 
con la moto.   La Elección es por parte del deudor a menos que se halla pactado otra cosa. Si hay 
perdida el deudor quedara obligado con las otras opción alternas que posee y si queda una sola se 
obligara con esa.

c.   OBLIGACIÓN   FACULTATIVA:   (Objeto   principal   ­   la   casa   y   objeto   facultativo   ­   carro)  Se 


discuten hasta donde es un objeto plural. Debe el carro pero se pierde el carro puede pagar con la 
casa. Si se pierde por caso fortuito el deudor se libera de la obligación.

CUANDO HALLAS DUDAS EN QUE SI ES FACULTATIVA O ALTERNATIVA SE ENTENDERA POR 
ALTERNATIVA.

15. CLASIFICACIÓN SEGUN EL NÚMERO DE SUJETOS Y EL NUMERO DE RELACIONES
1.   OBLIGACIÓN   CONJUNTA:  Hay   varios   acreedores   y   varios   deudores.   Cada   acreedor   tiene 
derecho solo a su cuota. 

Elementos:
a. Sujeto Plural : Varios acreedores y varios deudores
b. Objeto divisible: Porque tiene derecho sobre la cuota
c. Pago divisible: si paga el deudor se extingue la obligación nada más.

CARACTERÍSTICAS:
a. Pago: Si paga un deudor extingue su propia obligación (su cuota)

b. Remisión (Perdón de condonación): El perdón solo libra de la obligación al perdonado.

c. Compensación: Cuando A le debe a B y B le debe a A se extingue la obligación porque se deben 
lo mismo.

d. Confusión: La misma persona es acreedor y deudor. 

163
Ej.:  Usualmente se dan en las sucesiones. El hijo le debe al padre, muere el padre y las 
deudas del padre pasan al hijo. Solo se extingue la cuota por confusión, la obligación del 
deudor que hereda del acreedor.
e. Novación: Se extingue la obligación por hacer una nueva.  Novación objetiva por cambio 
de objeto y se acabo con porque en vez de pagarle el dinero le va a dar libros.
f.  Mora:  Retardo culpable en el cumplimiento de la obligación. La constitución en mora de uno no 
afecta a los otros. Solo puede exigirle su cuota y los perjuicios ocasionados por no haber cumplido 
con su cuota. 
OJO:  Cuando   hay   un   socio   insolvente   no   grava   a   los   otros   deudores,   porque   cada   uno   es 
responsable de su cuota.

CONJUNTA ACTIVA: Varios acreedores y el 1 deudor.

CONJUNTA PASIVA: Varios deudores y 1 acreedor.

2. OBLIGACIÓN SOLIDARIAS: O se debe todo o se cobra todo. Varios deudor, varios acreedores. 
Cualquiera   de   los   acreedores   puede   exigir   la   obligación   y   cualquiera   de   los   deudores   tiene   que 
cumplir con la obligación.

La solidaridad puede provenir de 3 fuentes: 
* Convención: Las partes lo han acordado así.
* Ley: El legislador lo señalo así para el caso en particular
* Testamento: El testador señalo que el crédito o la obligación es solidaria.

Elementos:
a. Sujeto Plural : Varios acreedores y varios deudores
SOLIDARIA ACTIVA: Varios acreedores y 1 deudor
SOLIDARIA PASIVA: Varios deudores y 1 acreedor

b. Objeto divisible: Tiene que ser de genero para que puede fraccionar la obligación.

c. Pago indivisible:  Se puede cobrar a cualquiera de los deudores por lo tanto se escoge a los 
deudores que mas capacidad económica tengan. 

d. Unidad en el objeto: El objeto que se debe tiene que ser uno solo pero no es una unidad. Todos 
deben lo mismo.

e. Varios Vínculos: No todos tienen que obligarse de la misma forma.

CARACTERÍSTICAS:
a. Pago: Cualquiera de los acreedor puede demandar la totalidad de la obligación a un solo deudor.

Viculum o vinculo: Se da al interior de la solidaridad   

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Commodum:  Cuando el deudor le cancela a cualquiera de los acreedores, el que recibió 
debe repartir lo que le pagaron entre los otros acreedores. Los otros acreedores pueden  
accionar contra el acreedor que recibió el pago. Esta relación entre los acreedores solidarios 
es una conjunción
b.  Compensación:  El   deudor   queda   liberado   de   la   obligación   y   el   acreedor   que   realizo   la 
compensación tiene que pagarle el resto de los acreedores

c. Confusión: Yo me debo a mi misma. Se confunde la calidad de deudor y acreedor en una  
misma persona. 

d. Novación:  Se extingue la obligación por hacer una nueva.   El pacto que se haga del 


cambio de la obligación con uno de los acreedores afecta a todos los acreedores solidarios.

e.  Requerimiento:  No   se  necesita   que   todos   los   acreedores  requieran  al   deudor   para   que   este 
quede en mora, basta con que unos solo de los acreedores lo requiera.

f. Prescripción: El acreedor que interrumpa el termino de prescripción, el que interrumpa los hace 
para todos los acreedores.

DEUDOR INSOLVENTE: No puede pagar. Por estar en quiebra.
3. OBLIGACIÓN INDIVISIBLES

165
OBLIGACIONES II

EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES
Responsabilidad contractual y extracontractual
Las obligaciones generan una responsabilidad que puede ser contractual o extracontractual 
(la cual no siempre proviene de un delito). 

RESPONSABILIDAD CONTACTUAL

Cuando se daña al acreedor por el incumplimiento de una obligación concreta a cargo del 
deudor. 
Ej.: Como la de pagar una suma de dinero dada en mutuo.
La doctrina dice que la responsabilidad civil contractual suele hablar de incumplimiento que 
puede ser total o parcial y también puede haber un cumplimiento defectuoso o tardío. 
* INCUMPLIMIENTO TOTAL: (Cuantitativo)= Cuando el deudor nada paga al acreedor. 
* INCUMPLIMIENTO PARCIAL: (Cuantitativo)= Cuando el deudor le paga parte de lo que 
debe al acreedor.
*   CUMPLIMIENTO   DEFECTUOSO:   (Cualitativo)=  Prestación   defectuosa   hecha   por   el 
deudor   con   pretexto   de   cumplirla.   Ej.:   Cuando   el   vendedor   entrega   la   vaca   enferma, 
debiendo entregar un semoviente sano.
*   CUMPLIMIENTO   TARDIO:   (Cualitativo)=  Prestación   tardía   hecha   por   el   deudor   con 
pretexto de cumplirla. Lo tiene que demostrar.
Los Elementos son: 
CULPA, MORA y PERJUICIOS.
LA CULPA

166
Quien   se   compromete   debe   tener   cuidado,   diligencia   y   prudencia   en   la   ejecución   de   lo 
debido porque puede dañarse por torpeza, negligencia o descuido a lo que se comprometió. 
El incumplimiento de un contrato puede presentarse tanto por dolo como por culpa, pero en  
materia de responsabilidad contractual existe una presunción de culpa (ART. 1730 C.C) 1. La 
culpa   no   debe   probarse,   se   afirma;   mientras   que   el   dolo   debe   ser   probado.   La   culpa, 
consiste en causar daño por negligencia.

Clases de Culpa: (ART. 63 CC)2
 CULPA LATA O GRAVE:  (Negligencia grave)= Consiste en no emplear el cuidado que 
una persona negligente emplearía en sus propios negocios, cuando se manejan negocios 
ajenos. Para evitarla se requiere un cuidado mínimo y en materia civil equivale a dolo ya que 
presentan iguales efectos. La culpa grave se asimila al dolo solamente en lo que concierne a  
los efectos y no a la prueba de aquella.
 CULPA LEVE: (Descuido leve)= Falta del cuidado que un hombre normal emplearía en 
sus propios negocios. Para evitarla se requiere un cuidado mediano. Cuando la culpa no  
tiene ninguna calificación, equivale a la leve. 
 CULPA LEVISIMA: Falta de esmerada diligencia que un hombre juicioso emplearía en el 
cuidado de sus negocios mas importantes. Para evitarla se requiere de suma diligencia y 
cuidado.

Para quien esta obligado a entregar cuerpo cierto la culpa se clasifica de la siguiente 
forma (ART. 1604 CC)3

1 ART. 1730 CC “Presunción por culpa o hecho del deudor. Siempre que la cosa perece en poder del deudor,
se presume que ha sido por hecho o culpa suya”

2 ART. 63 CC “La ley distingue tres especies de culpa y descuido:


Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel
cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios Esta
culpa en materias civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean
ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve.
Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la
administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

3 ART. 1604 CC “El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo
son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las
partes; y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio.
El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso fortuito
de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregada al acreedor), o que el caso
fortuito haya sobrevenido por su culpa.
La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo
alega.

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 CULPA   LATA   O   GRAVE:  Se   presenta   en   los   contratos   que   solo   son   útiles   para   el 
acreedor, en estos casos es el deudor quien debe emplear el cuidado. 
Ej.: Depósito.
 CULPA   LEVE:  Se   presenta   cuando   el   contrato   reporta   beneficio   reciproco   para   las 
partes. 
Ej.: Compraventa.
 CULPA LEVISIMA: Se presenta cuando el contrato solo reporta beneficio para el deudor. 
Ej.: Comodato.

Dolo: Consiste en la intención positiva de inferir injuria a las personas o propiedad de otro. 
Hay   que   probarlo.   No   solo   por   negligencia   sino   por   mala   intención.   Responde   por   los 
perjuicios directos, previsibles e imprevisibles. Se presume en los casos de responsabilidad 
contractual   la   culpa   leve   y   levísima   responde   por   los   perjuicios   directos   pero   no 
imprevisibles. 
Requisitos   para   que   el   acreedor   pueda   ejercer   el   derecho   a   la   indemnización   de 
perjuicios
 Que el incumplimiento sea imputable al deudor.
 Que el acreedor haya sufrido perjuicios a consecuencia de ese incumplimiento. 
 Si la obligación es positiva, el deudor esté constituido en mora.

Caso   Fortuito:  Hecho   irresistible   e   imprevisible   que   le   impide   al   deudor   cumplir   con   su 
obligación.
Caso Fortuito como eximente de responsabilidad
La   presunción   de   culpa   existe   en   materia   contractual   (ART.1730   CC),   cuando   ésta   se 
presenta dentro de la responsabilidad contractual, no debe probarse, simplemente se afirma, 
y es al deudor a quien le corresponde demostrar el caso fortuito, el cual si llega a probarse,  
lo exime de responsabilidad.

Casos en los cuales el deudor responde por el Caso Fortuito 
Existen casos excepcionales que el caso fortuito no exime al deudor de responsabilidad.
 Si el deudor asume el riesgo y se pacta que él responde por el caso fortuito. Cláusulas 
Agravantes.
 Si  el  deudor esta  en  mora. Excepto  cuando  el  caso fortuito  de todas formas hubiese 
destruido  el   objeto   aún   cuando   el   deudor  lo   hubiese   entregado.  En   este  caso   el   deudor 
responde por el perjuicio causado por la mora mas no por el objeto. (ART. 1607 CC) 4

Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y de las
estipulaciones expresas de las partes”

4 ART. 1607CC “El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor; salvo que
el deudor se constituya en mora de efectuarla, o que se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos
o más personas por obligaciones distintas: en cualquiera de estos casos será a cargo del deudor el riesgo de la
cosa hasta su entrega”

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 Si el deudor se comprometió a entregar el mismo cuerpo cierto por diferentes contratos a 
dos o mas personas. El deudor responde a todos los acreedores por el caso fortuito y por 
perjuicios compensatorios (ART.1607 CC)
 Si el cuerpo cierto es robado y luego perece por caso fortuito. (ART. 1735 CC) 5
 Si   el   caso   fortuito   ocurre   por   culpa   del   deudor   (Aunque   en   este   caso   no   existiría 
realmente el caso fortuito).

Cláusulas Agravantes, Atenuantes y Eximentes de Responsabilidad
• Agravantes: Tienen como objeto aumentar la responsabilidad del deudor en una relación 
contractual. Otorgan mayor seguridad al acreedor.
Ej.: Pactar que el deudor responda por el caso fortuito.
• Atenuantes: Tienen como objetivo disminuir la responsabilidad del deudor en una relación 
contractual. No son beneficiosas para el acreedor.
Ej.: Pactar que el deudor emplee menos cuidado del que exige la ley.
• Eximentes: Depende de la clasificación de la culpa: Cuando se trata de exonerar de culpa 
grave al deudor, no son aceptadas ya que darían pie a una obligación que no obliga. Cuando 
se trata de exonerar de culpa leve o levísima al acreedor, el efecto no es ni exonerar, ni 
atenuar, sino invertir la carga probatoria, se altera la presunción y es el acreedor quien debe 
probar la culpa

Teoría del riesgo y de la imprevisión
Del Riesgo:  Se da en las obligaciones de dar cuerpo cierto. En materia civil la perdida, 
cuando   es   por   caso   fortuito,   la   sufre   el   acreedor   (precio)   y   libera   de   responsabilidad   al 
deudor; pero cuando es en materia comercial la perdida la asume el deudor. Siempre es el 
acreedor el que asume el riesgo. En las obligaciones de entregar cuerpo cierto es diferente 
ya que el riesgo lo asume el que es dueño del objeto. Ej.: En el comodato, quien asume el 
riesgo es el comodante, no por acreedor, sino por dueño. Y en las obligaciones de hacer, el 
riesgo lo corre el deudor que no cumplió.
Excepto: 
- El deudor cuando esta constituido en mora
- Obligaciones sujetas a condición suspensiva.
De la Imprevisión: (ART. 868CCo.)6  =Se presenta en los contratos de trato sucesivo y en 
los de ejecución diferida (pago por del precio por cuotas), en los primeros por la naturaleza 

5 ART. 1735 CC “Al que ha hurtado o robado un cuerpo cierto, no le será permitido alegar que la cosa ha
perecido por caso fortuito, aun de aquéllos que habrían producido la destrucción o pérdida del cuerpo cierto en
poder del acreedor”

6 ART. 868 CCo “Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la


celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro
cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir
su revisión.
El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es
posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato.
Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea”

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de la obligación, y en los segundos por la voluntad de las partes. Para aplicar esta teoría es 
necesario que las prestaciones aun no encuentren cumplidas, ya que lo que se altera es su  
futuro cumplimiento.
• Presenta en circunstancias extraordinarias imprevistas e imprevisibles.
• Posteriores a la celebración de contratos de trato sucesivo o ejecución sucesiva.
• Alteren o agraven las prestaciones futuras en el cumplimiento de contratos para una de las 
partes.
• Que resulte excesivamente oneroso 
• La teoría se aplica en futuras prestaciones y no en contratos que ya se hallan cumplido las  
prestaciones. Incertidumbre en la celebración del contrato.
• Puedan solicitar la revisión.
El legislador presento esta teoría por equidad o mantenimiento de buena fe. El caso del 
ART. 2060 Num.2 CC7 es el único artículo que contempla el reajuste de un contrato después 
de haber sido celebrado. Allí se presentan las condiciones y se contempla el reajuste mas no 
la terminación del contrato. 

LA MORA
MORA: Es el retardo culpable en el cumplimiento de una obligación (ART. 1608C.C) 8 puede 
presentarse tanto por parte del deudor como del acreedor. La mora del deudor depende del  
plazo que se estipulo o no por las partes.
RETARDO: El deudor no cumple la obligación debida o el deudor retrase la ejecución de la 
prestación debida después del momento en que se hace exigible.
REQUERIMIENTO:  Para   que   el   deudor   quede   constituido   en   mora   y   responda   de   los 
perjuicios   causados   al   acreedor,   es   indispensable   que   este   exija   el   cumplimiento   de   la 
obligación.

 Cuando se ha estipulado el plazo. El deudor se constituye en mora, si la obligación no 
se cumple del plazo estipulado, en los casos en los que no sea necesario el requerimiento.  
Legalmente hay contratos en los que es necesario el plazo y el requerimiento para incurrir en  
mora. Ej.: El arrendamiento. Es necesario aclarar que la mora y el retardo son diferentes, es 
la mora la que acarrea el pago de perjuicios.

7 ART.2060 Num.2 “Si circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, ocasionaren costos que no
pudieron preverse, deberá el empresario hacerse autorizar para ellos por el dueño; y si este rehusa, podrá
ocurrir al juez o prefecto para que decida si ha debido o no preverse el recargo de obra, y fije el aumento de
precio que por esta razón corresponda”.

8 ART. 1608 CC “El deudor está en mora:


1. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales,
exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora.
2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado
pasar sin darla o ejecutarla.
3. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor”

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 Cuando el plazo es tácito.  El deudor se constituye en mora, si llegada la oportunidad 
para cumplir el deudor la deja pasar.
 Cuando   no   hay   plazo.  El   deudor   se   constituye   en   mora   cuando   es   requerido 
judicialmente. En las obligaciones puras y simples, es necesario el requerimiento para la 
exigibilidad de perjuicios por mora.

Mora del acreedor
Se   presenta   cuando   el   acreedor   se   retarda   o   se   niega   a   realizar   el   cumplimiento   de   la  
obligación o se niega a que el deudor lo realice. El deudor tiene una herramienta para poder 
cumplir, aun en contra de la voluntad del acreedor. Los efectos de la mora del acreedor son  
los siguientes:
▫ Atenuación   de   la   responsabilidad   del   deudor.  Ya   que   el   acreedor   es   el   que   ha 
provocado el incumplimiento, la responsabilidad del deudor disminuye y este solo responde 
por culpa grave o dolo (ART. 17399, 188310 CC). El deudor debe demostrar los perjuicios para 
obtener indemnización.
▫ El acreedor debe pagar perjuicios al deudor.
▫ Se libera a los fiadores.

El deudor cuenta con el Pago por Consignación, que es una herramienta para poder cumplir 
con su obligación aun en contra de la voluntad del acreedor, consagrado en el ART. 1656 
CC, pero que solo se aplica en las obligaciones de dar y de entregar (generalmente cánones 
de arrendamiento).
Hay autores que plantean que la mora del acreedor exonera de responsabilidad por la fuerza 
mayor, el caso fortuito y el hecho de terceros.

Excepción de contrato no cumplido
Se presenta en los contratos bilaterales y se puede resumir con la frase “la mora se purga 
con mora”. Es la mora simultanea de las partes, consagrada en el Artículo 1609CC 11. La 
Corte  ha  concebido   diferentes  circunstancias para  saber si  la  excepción   de   contratos  no 
cumplido es o no posible:
 Cuando   el   demandante   cumplió   y   el   demandado   no   ha   cumplido:   El   demandado   no 
puede excepcionar.

9 ART. 1739 CC “La destrucción de la cosa en poder del deudor, después que ha sido ofrecida al acreedor, y
durante el retardo de éste en recibirla, no hace responsable al deudor sino por culpa grave o dolo”

10 ART. 1883 CC “Si el comprador se constituye en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler de los
almacenes, graneros o vasijas en que se contenga lo vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado
ordinario de conservar la cosa, y sólo será ya responsable del dolo o de la culpa grave”

11 ARTICULO 1609 CC “EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO: En los contratos bilaterales ninguno


de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o
no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos.

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 Cuando el demandante no cumplió y el demandado no ha cumplido pero debía cumplir 
primero: El demandado no puede excepcionar.
 Cuando   el   demandante   no   cumplió   pero   debía   cumplir   primero   y   el   demandado   no 
cumplió: El demandado puede excepcionar.
 Cuando ninguno de los dos ha cumplido y deben cumplir al mismo tiempo: La Corte ha 
dividido esta circunstancia:
o Cuando el demandante no ha cumplido pero se allanó y el demandado no ha cumplido y 
no se allanó: El demandado no puede excepcionar.
o Cuando el demandante no ha cumplido ni se allanó y el demandado no ha cumplido pero 
se allanó: El demandado puede excepcionar. 
o Cuando el demandante no ha cumplido ni se allanó y el demandado no ha cumplido ni se 
allanó: El demandado no puede excepcionar.

En este ultimo caso la corte ha dicho que según la conducta de las partes (falta de interés) 
existe un consentimiento tácito para acabar con el contrato. Se presenta un mutuo disenso 
tácito. Para entender esta figura es necesario recordar que el mutuo disenso es una manera 
consensual de dar por terminada una relación contractual, el acuerdo de voluntades puede 
ocasionar tanto el origen, como el fin de un contrato, y puede ser expreso (Con las mismas  
formalidades que le dieron origen al contrato) o tácito (basta con el incumplimiento de las 
obligaciones de las partes contratantes).

Carácter coercitivo de la Obligación 
Ejecución   forzada   de   la   Obligación:   Cuando   se   presenta   el   incumplimiento,   en   los 
contratos bilaterales el acreedor puede escoger entre la resolución con perjuicios y la acción 
de cumplimiento: En los contratos unilaterales solo existe la acción de cumplimiento mas 
indemnización de perjuicios. Esta última es la que se conoce como ejecución forzada de la 
obligación, porque se realiza a través de un proceso. Para poder intentar la acción ejecutiva, 
el acreedor debe tener un titulo ejecutivo (documento que proviene del deudor o de sus 
causantes, que debe contener una obligación clara, expresa y actualmente exigible), cuando 
no tiene título ejecutivo, el interesado debe intentar una acción ordinaria, el titulo ejecutivo 
será entonces, la sentencia que dicte el juez . La ejecución forzada de la obligación puede 
ser:
• Directa:  El   deudor   esta   en   posibilidad   de   cumplir   la   obligación   tal   como   se   pactó. 
Persigue el cumplimiento de la obligación, mas perjuicios.
• Indirecta:  El deudor no puede cumplir la obligación tal como se pactó, se persigue el 
valor de la prestación, mas perjuicios compensatorios, todo en dinero.

Ejecución directa e indirecta
 Obligaciones de dar: Dinero, cuerpo cierto o género.
 Dinero: La  ejecución por vía directa o indirecta, en este caso tiene las 
mismas consecuencias.
 Cuerpo Cierto: En la ejecución por vía directa, se ordena dar el cuerpo 
cierto mas perjuicios moratorios. 

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        En ejecución por vía indirecta (no existe el cuerpo cierto o ya no existe interés por 
parte del    
      acreedor), se ordena pagar el valor del cuerpo cierto mas perjuicios compensatorios.
 Género:  En la  ejecución por vía directa, se ordena dar el género mas 
perjuicios moratorios. 
      En ejecución por vía indirecta (no existe el genero o ya no existe interés por parte del 
      acreedor), se ordena pagar el valor del genero mas perjuicios compensatorios.
 Obligaciones   de   hacer:   (ART:1610CC)  En   la  ejecución   por   vía   directa  de   las 
obligaciones   de   hacer   se   ordena   realizar   la   conducta   y   pagar   perjuicios:   la   conducta 
puede ser ejecutada por un tercero a expensas del deudor. 
La ejecución por vía indirecta se intenta cuando el acreedor ya no está interesado en que 
se  realice la conducta, cuando la conducta ya no puede realizarse, o cuando el deudor se 
niega a
         realizarla y un tercero no puede ejecutarla. Se ordena pagar el valor de la conducta o  
prestación 
     mas perjuicios compensatorios.
 Obligaciones   de   no   hacer:   (ART:1612CC)  Para   ejecutarlas  por   vía   directa,  es 
necesario   que   exista   la   posibilidad   de   deshacer   lo   que   se   hizo;   se   ordena   que   se 
deshaga o se destruya lo que se ha hecho mas perjuicios. 
La ejecución por vía indirecta presupone que no se puede deshacer lo que se hizo, se 
ordenan      
     perjuicios compensatorios. 

PROMESA DE CONTRATO. Obligación de hacer así sea de dar
En   el   ART.   1611CC.   Se   estipulaba   la   promesa   civil   de   celebración   de   contrato,   de   cuya 
interpretación se deducía que no producía efectos, hasta que fue subrogado por el ART. 89 
de   la  ley 153  de  1987, el  cual   abrió  la   posibilidad  de  que  los  produjera. La  promesa  de  
contrato puede ser bilateral (las partes se obligan a celebrar cualquier otro contrato, el cual,  
a   pesar   de   ser   objeto   del   primero,   no   es   el   mismo   ya   que   cada   uno   tiene   sus   propios 
requisitos) o unilateral (una parte tiene la obligación y otra tiene la opción)

 Requisitos del contrato de Promesa bilateral de celebrar contrato: (ART.89 L 153 /87)
• Conste por escrito: Escritura pública o documento privado. Constituye una solemnidad, 
la promesa no puede celebrarse verbalmente, de lo contrario el contrato es inexistente.
• El   contrato   prometido  llene   los   requisitos   del   ART.1502CC  (Capacidad, 
consentimiento libre de vicios, objeto licito y causa licita)
• Contenga   un  plazo   o   una   condición  en   el   que   habrá   de   celebrarse   el   contrato 
prometido (Condición determinada)
• Se determine el contrato prometido de tal forma que solo resten la tradición (contratos 
reales) o las formalidades legales para su perfeccionamiento (contratos solemnes).
• CSJ,   que   se   especifique   la  Notaria  donde   se   va   a   celebrar   el   contrato   prometido;   a 
menos que solo haya una notaria en la ciudad. Si no se especifica la notaria será nula 
absolutamente la promesa. Además deben especificarse los elementos accidentales y 

173
esenciales del contrato prometido. Cuando se produce el incumplimiento del contrato de 
promesa,   teniendo   en   cuenta   la   bilateralidad   el   acreedor   puede   escoger   entre   la 
resolución con perjuicios y la acción de cumplimiento.
La promesa de contrato en el campo comercial no es solemne, es consensual excepto la 
promesa de Sociedad.

 Requisitos del contrato de Promesa unilateral o derecho de opción: (ART.23 L 51 /18): 
En  este   contrato   una   parte   promete   celebrar  un   contrato   en   caso   de   que   la   otra   decida  
celebrarlo.   Solo   se   obliga   una   de   las   partes.   Ej.:   El   arrendatario   que   se   compromete   a 
comprar en caso de una posible venta por parte del arrendador.

PERJUICIOS ART.1613CC
Daño ocasionado por el incumplimiento de la obligación por parte del deudor al acreedor. 
Tercer requisito de la responsabilidad contractual. Es necesario que el acreedor pruebe el 
daño y la cuantía. No hay que probar los perjuicios cuando existe cláusula penal o cuando la 
obligación es entregar una suma de dinero.

Clases de Perjuicios:
 Daño   Emergente:  Quebranto   económico.   Es   lo   que   ha   salido   del   patrimonio   del 
acreedor por causa del incumplimiento.
 Lucro   Cesante:  Ganancia   que   se   deja   de   percibir   por   el   acreedor   en   razón   del 
incumplimiento.
 Materiales: Susceptibles de apreciación económica.
 Morales: El Consejo de Estado distingue los perjuicios morales:
  Subjetivos: Premium dolores. Se basan en ponerle precio del dolor. (Es casi imposible).
 Objetivados: Susceptibles de alguna apreciación económica.
La   jurisprudencia   no   esta   de   acuerdo   en   que   se   apliquen   daños   morales   en   la 
responsabilidad contractual, esto da margen a discusión.
 Previsibles: Se pueden determinar con anterioridad a su producción.
 Imprevisibles:  No   se   pueden   determinar   con   anterioridad   a   su   producción.   Si   el 
deudor   actúo   con   dolo   o   con   culpa,   responde   por   perjuicios   directos   previsibles   e 
imprevisibles.
 Directos: Cuando existe una relación de causa a efecto entre el incumplimiento y el 
daño.
 Indirectos:  Cuando   intervienen   otras   causas   diferentes   al   incumplimiento   para 
producir el daño. Por estos perjuicios no se responde ni en materia de responsabilidad 
civil contractual, ni extracontractual.
 Convencional:  Su   cuantía   ha   sido   estimada   por   las   partes   previamente.   Son 
acordados por las partes en la cláusula penal.
 Judiciales:  Los   que   señala   el   juez   en   un   proceso.   Los   señala   una   vez   la   parte 
interesada los demuestre al igual que la cuantía.
 Legal: Los que señala la ley, generalmente en obligaciones dinerarias. Intereses. 
Culpa grave o Dolo responde por perjuicios directos, previsibles e imprevisibles

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Culpa Leve o levísima responde por perjuicios directos y previsibles.

Clases de Intereses 
• Moratorios: Representan perjuicios cuando el deudor cae en mora.
• Remuneratorios: Se pagan dentro del plazo y no representan perjuicio sino ganancia.
Se clasifican en:
° Legales: Señalados por la ley. 6% anual y 0.5 mensual
° Convencionales: Señalados por las partes. 
° Corrientes: El que se acostumbra a cobrar dentro de la plaza por los comerciantes. Sirve 
para establecer el tope del convencional. Se asimila al bancario. 

Tipos de Indemnización exigible
• Moratoria:  Retardo     (falta   de   pago).   Indemnización   objeto   de   la   obligación   mas   la 
Indemnización. 
• Compensatoria:  Es reparar los daños sufridos por el acreedor como consecuencia del 
incumplimiento total o parcial o por cumplimiento defectuosos de la prestación. Pago del 
objeto mas la Indemnización.

Perjuicios por mora en las Obligaciones Dinerarias.
ART. 1617CC Indemnización de perjuicios por mora cuando no se ha pactado cuanto 
es el interés moratorio.
 Intereses convencionales mayores que el interés legal quedara vigente el convencional Si 
el convencional es menor que el legal se cobra el legal.
 Si el corriente es mayor que el legal y el convencional, se cobra el corriente.
 El acreedor prueba el hecho retardo.
 Los intereses de intereses no pueden cobrarse.
 La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas.

Cláusula Penal
Elemento accesorio del contrato cuya función principal es hacer una activación anticipada de 
los perjuicios por incumplimiento o por mora de la obligación principal. ART. 1592 CC12. Una 
parte, para asegurar el cumplimiento de la obligación, se sujeta a una sanción de tipo civil de 

12 ARTICULO 1592. CONCEPTO: La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar
el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de
no ejecutar o retardar la obligación principal.

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dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. Los perjuicios son 
convencionales:

 Carácter accesorio de la cláusula penal: se explica teniendo en cuenta que:
 La   pena   depende   de   una   obligación   principal:  Si   la   obligación   principal   es 
inexistente, la pena también lo será. Lo mismo sucede si la obligación es nula ya que 
lo accesorio sigue la suerte de los principal (ART. 1593CC) 13
 La pena depende de la voluntad de las partes:  Es un elemento accesorio del 
contrato que se celebra, tiene que  incluirse a través de la cláusula. Tiene fundamento 
en   el   principio   de   relatividad   de   los   efectos   de   los   mismos   a   las   partes   que 
intervienen.
 Se pueden contar como excepciones a las reglas anteriores las siguientes:
 Cláusula penal que asegure una obligación natural:    Son validas porque la ley 
expresamente   estipula   que   las     obligaciones   naturales   son   caucionables.   Es   una 
excepción a la regla de que lo accesorio sigue la suerte de los principal.
 Promesa por otro: Consiste en trasladar las obligaciones que nacen de las partes a 
un tercero. ART. 1506CC La promesa por otro no vincula a un tercero en la medida en 
que este no acepte, pero genera obligaciones para el promitente. La cláusula penal es 
valida pero no constituye realmente una excepción al principio de la relatividad de los 
efectos de los contratos ya que la obligación que se garantiza no es la del tercero sino 
la del promitente.
 Estipulación para otros: (promesa para otro) ART. 1506 CC. Aquí el promitente se 
obliga a favorecer a un tercero, no al estipulante. Aparentemente es una excepción al 
principio de relatividad ya que realmente se necesita la aceptación del tercero, y en el 
momento de la aceptación se convierte en parte contractual.
 fundamento en el principio de relatividad de los efectos de los mismos a las partes  
que intervienen.
 Cuando se paga la pena?
Cuando el deudor esta en mora. Tanto los perjuicios como la pena necesitan del concepto 
de mora. Antes de que el deudor se constituya en mora, no puede el acreedor demandar a 
su arbitrio la pena. En las obligaciones negativas se dice que no hay mora sino 
incumplimiento, en este caso la pena se aplica cuando ocurre el incumplimiento, se incurre 
en el desde que se ejecuta el hecho que el deudor se ha obligado a no hacer.
La pena puede ser compensatoria o moratoria, si es moratoria se puede acumular con 
la obligación principal, pero la pena compensatoria envuelve tanto la obligación principal 
como la pena. Solamente en caso de pena moratoria puede el acreedor pedir al tiempo el 

13 ARTICULO 1593. CARÁCTER ACCESORIO : La nulidad de la obligación principal acarrea la de


la cláusula penal, pero la nulidad de ésta no acarrea la de la obligación principal.
Con todo, cuando uno promete por otra persona, imponiéndose una pena para el caso de no
cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la pena, aunque la obligación principal no tenga efecto por
falta del consentimiento de dicha persona.
Lo mismo sucederá cuando uno estipula con otro a favor de un tercero, y la persona con quien se
estipula se sujeta a una pena para el caso de no cumplir lo prometido.

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cumplimiento de la obligación principal y la pena, o cuando se haya estipulado que por el 
pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal. En caso contrario el 
acreedor solo tiene oportunidad de elegir alternativamente entre la obligación principal y la 
pena.
▫ Derecho a rebaja de la pena (ART. 1596 CC) 14: Si el deudor cumple solamente con 
una parte de la obligación principal y el deudor esta parte, tendrá derecho para que se 
rebaje   proporcionalmente   la   pena   estipulada   por   falta   de   cumplimiento   de   la 
obligación principal. 
▫ Divisibilidad de la pena (ART 1597CC)15: Cuando la obligación principal es divisible, 
la   pena   también   lo   es.   Pero   cuando   la   obligación   principal   es   indivisible   por 
convención, la pena también lo será para quien causo el incumplimiento.
▫ Pena   respaldad   con   bien   hipotecario   (ART.1597CC) 16:  La   pena   puede   ser 
garantizada   con   una   hipoteca,   y   si   el   bien   no   es   suficiente   el   acreedor   puede 
perseguir su cumplimiento en el resto del patrimonio del deudor.
 relatividad de los efectos de los mismos a las partes que intervienen.
 Funciones de la Cláusula Penal:
 Función de estimación anticipada de perjuicios: Consiste en el avaluó anticipado 
y convencional de los perjuicios que puedan tener lugar por el incumplimiento de la 
prestación   debida   o   del   retardo.   No   tiene   que   probarse,   con   la   cláusula   penal   se 
exonera de probarse.
 Función de apremio: Ejercer presión psicológica sobre el deudor para que cumpla. 
Ej.: Pena a favor de un tercero. Cuando le pagamos a un tercero. 
Pena a cargo de un tercero. Cuando el tercero hipoteca por el deudor.
 Función de garantía del cumplimiento de una obligación:  Sirve de caución o 
garantía   para   asegurar   el   cumplimiento   de   la   obligación.   Función   derivada   de   su 
carácter accesorio, garantiza una obligación principal. Ej.: Cuando la garantía es a 

14 ARTICULO 1596. REBAJA EN LA PENA: Si el deudor cumple solamente una parte de la


obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje
proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal.

15 ARTICULO 1597. DIVISIBILIDAD DE LA PENA: Cuando la obligación contraída con cláusula


penal es de cosa divisible, la pena, del mismo modo que la obligación principal, se divide entre los
herederos del deudor a prorrata de sus cuotas hereditarias. El heredero que contraviene a la
obligación, incurre, pues, en aquella parte de la pena que corresponde a su cuota hereditaria; y el
acreedor no tendrá acción alguna contra los coherederos que no han contravenido a la obligación.
Exceptúase el caso en que habiéndose puesto la cláusula penal con intención expresa de que no
pudiera ejecutarse parcialmente el pago, uno de los herederos ha impedido el pago total: podrá
entonces exigirse a este heredero toda la pena, o a cada uno su respectiva cuota, quedándole a
salvo su recurso contra el heredero infractor.
Lo mismo se observará cuando la obligación contraída con cláusula penal es de cosa indivisible.

16 ARTICULO 1598. PENA RESPALDADA CON BIEN HIPOTECADO: Si a la pena estuviere afecto
hipotecariamente un inmueble, podrá perseguirse toda la pena en él, salvo el recurso de
indemnización contra quien hubiere lugar.

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cargo de un tercero. No es igual a un fiador ya que se compromete en la pena, no en  
la obligación principal.
Ventajas en relación con los perjuicios ordinarios (que no necesitan pacto):
 No hay que probar la existencia de los perjuicios.
 No hay que demostrar la cuantía de los perjuicios.
 Aun cuando no haya perjuicios se puede cobrar la pena.
 Aun   cuando   el   incumplimiento   produzca   beneficios   para   el   acreedor,   se   puede 
cobrar la pena.
 El acreedor tiene la opción de escoger entre la pena y la indemnización.

ARRAS ART. 1859CC17
Cuando se realiza el contrato una de las partes entrega a la otra un objeto o suma de dinero 
como una:
 Prenda de la celebración del contrato
 Prenda de la ejecución del contrato
 Prueba de la existencia del contrato
En Roma era una señal de la celebración del contrato.

 Clasificación: 
▫ ARRAS   RETRACTATORIAS   O   PENITENCIALES:  ART.   1859CC.18  Facultan   a   las 
partes para retractarse de la celebración del contrato. Las partes deben fijar un termino, 
de lo contrario el legislador impone el termino para retractarse de dos meses (ART. 
1860CC)19  o   el   momento   cuando   se   otorga   la   escritura   pública   de   la   venta   o   de   la 
entrega. 
Si una de las partes se retracta, las arras se manejan de la siguiente forma:
 Si fue el que entrego las arras: las pierde.
 Si fue el que las recibió: Debe restituirlas dobladas.
Después   de   vencido   el   termino   pactado   por   las   partes   o   por   el   legislador,   pueden 
presentarse dos situaciones:
17 ARTICULO 1859. RETRACTO CUANDO SE VENDE CON ARRAS: Si se vende con arras, esto
es, dando una cosa en prenda de la celebración o ejecución del contrato, se entiende que cada uno
de los contratantes podrá retractarse; el que ha dado las arras, perdiéndolas, y el que las ha recibido,
restituyéndolas dobladas.

18 ARTICULO 1859. RETRACTO CUANDO SE VENDE CON ARRAS: Si se vende con arras, esto
es, dando una cosa en prenda de la celebración o ejecución del contrato, se entiende que cada uno
de los contratantes podrá retractarse; el que ha dado las arras, perdiéndolas, y el que las ha recibido,
restituyéndolas dobladas.

19 ARTICULO 1860. TÉRMINO DE RETRACTACIÓN: Si los contratantes no hubieren fijado plazo


dentro del cual puedan retractarse, perdiendo las arras, no habrá lugar a la retractación después de
los dos meses subsiguientes a la convención, ni después de otorgada escritura pública de la venta o
de principiada la entrega.

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 Cumplimiento del contrato: Si el comprador fue quien entrego las arras, se toman 
como  parte del  precio. Si el vendedor fue  quien las entrego, el comprador debe  
restituirlas.
 Incumplimiento del contrato: Por parte de quien las entrego, se toman como parte 
de la indemnización. Por parte de quien las recibió, debe restituirlas e indemnizar los 
perjuicios.
No se trata de una sanción ya que las partes se facultan mutuamente para retractarse, no es  
una activación anticipada de perjuicios como la cláusula penal.
▫ ARRAS CONFIRMATORIAS:  ART. 1861CC20. Son  una prueba  de  la  celebración  del 
contrato y perfeccionan la venta excepto la de bienes raíces, servidumbres y de una 
sucesión hereditaria que no se reputan perfectas mientras no se ha otorgado escritura 
pública (ART. 1857 inciso 2). Se pueden entregar:
 Como parte del precio
 Como señal de quedar convenidos los contratantes.
   Si la razón por la que se entregan las arras no se explica por escrito, se presume que 
las arras son retractatorias.
▫ ARRAS   CONFIRMATORIAS  PENALES:  (Creación   Jurisprudencial)  Son   una   mezcla 
entre las arras(se entregan al celebrar el contrato) y la cláusula penal (hay sanción ya 
que   se   habla   de   indemnización   de   perjuicios   por   incumplimiento   o   por   mora).   Son 
criticadas por la doctrina.

Diferencia entre las Arras Retractatorias y la Cláusula Penal.
ARRAS RETRACTATORIAS CLAUSULA PENAL
Son el ejercicio de un derecho contractual Es una sanción anticipada
Se pagan antes de celebrar el contrato Se paga después del incumplimiento o mora
Persiguen que el contrato desaparezca Persigue ejecutar el contrato

MEDIDAS AUXILIARES DE LOS ACREEDORES

Son aquellas medidas por las que el acreedor puede perseguir al deudor. Institución romana 
que esta encaminada a asegurar la custodia y administración del patrimonio del deudor para 
que cumpla con el pago del crédito.
ACCION OBLICUA:  Subrogativa o Indirecta. El acreedor intenta una acción que esta en 
cabeza   del   deudor,   para   que   lo   favorezca.   En   nuestro   país   produce   efectos   colectivos. 
Generalmente va encaminado a aumentar el patrimonio del deudor.
Ej.: Sofía debe a Sandra 600” 
Sofía no tiene trabajo y no tiene ningún bien para pagarle la suma que le debe a Sandra.

20 ARTICULO 1861. ARRAS CONFIRMATORIAS: Si expresamente se dieren arras como parte del
precio, o como señal de quedar convenidos los contratantes, quedará perfecta la venta, sin perjuicio
de lo prevenido en el artículo 1857, inciso 2º.
No constando alguna de estas expresiones por escrito, se presumirá de derecho que los contratantes
se reservan la facultad de retractarse según los dos artículos precedentes.

179
Entonces Sandra que es la acreedora , se entera que Sofía(deudora) vive en una casa de 
650”,   sabe   que   no   la   ha   comprado,   ni   heredado   y   lleva   viviendo   allí   como   15   años:   El 
acreedor interpone una acción de pertenencia por prescripción adquisitiva y Sandra intenta 
el proceso de pertenencia a nombre de Sofía, sin su consentimiento para que el juez le 
otorgue   el   bien   a   Sofía   y   luego   ella   pueda   entrar   a   embargar.  Aunque   cualquier  deudor 
podría utilizarla.
El acreedor solo puede subrogar (Ejercicio de los derechos de otro, por reemplazo del titular)  
en el caso anterior.
 Requisitos: 
•  Crédito   cierto,   liquido   y   exigible:   que   no   este   sujeto   a   condición,   que   el   monto   este 
determinado y que ya haya llegado el plazo.
•  Insolvencia del deudor:  Si no, no existiría interés subrogatorio.
•  Negligencia del deudor:  Que el deudor no haya intentado la acción.
•  Sobre derechos patrimoniales:   La subrogación no se aplica sobre derechos personales 
incluso cuando tengan efectos patrimoniales.
 Efectos Jurídicos de la acción oblicua: 
•   Sonde tipo colectivo:  Se puede favorecer a todos los acreedores. 
• El acreedor intenta la acción a nombre del deudor.
• El hecho que le acreedor haya intentado la acción, no le quita el derecho al deudor. Este 
sigue siendo el titular del derecho.
CASOS EN EL CODIGO DONDE SE PRESENTA LA ACCION OBLICUA:
 Derechos del deudor susceptibles de subrogación: 
• Derechos de usufructo, prenda y retención (bienes ajenos) ART. 2489CC.
•  Arrendamiento .   ART.   2020,   2023,   2026   CC:   Cuando   el   deudor   es   el   arrendador,   el 
acreedor   puede   reemplazarlo   para   recibir   el   canon.   Si   es   el   arrendatario   puede 
reemplazarlo en el goce del bien. En ambos casos se requiere de un proceso. 
 Subrogación cuando se repudia una herencia: 
•  ART. 1451CC . Herencia, legado o donación hasta concurrencia de sus créditos (a favor 
de su acreencia). Tiene efectos colectivos ya que si sobra, podrán beneficiarse terceros, 
otros acreedores.
•  ART. 1295 CC : Repudio de una herencia. Tiene efectos relativos ya que la repudiación 
subsiste con el dinero sobrante. El acreedor puede abrir el proceso de sucesión.

ACCION   DE   SIMULACION:   ART.1766   CC.  Es   un   derecho   que   compete   a   cualquier 


interesado. Consiste en la connivencia(acción de confabular) entre las partes para fingir un 
contrato con el propósito de que este no produzca efecto alguno(simulación absoluta), o para 
disfrazar el contrato que realmente quieren celebrar con la forma aparente de otro contrato 
distinto,   como   cuando   una   donación   se   hace   aparecer   como   si   fuera   compraventa 
(simulación   relativa).   La   simulación   son   declaraciones   de   las   partes   que   contienen 
manifestaciones para engañar a terceros. 
Si la acción es interpuesta por uno de los simulantes lo que busca es proteger el contrato 
mientras que si es impuesta por un acreedor lo que quiere es proteger el patrimonio.

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Puede ser:
▫ Absoluta: Se aparenta realizar un contrato, cuando en el fondo no hay nada.
▫ Relativa:  Se  aparenta  celebrar un contrato cuando en el fondo  hay otro diferente. 
Realmente existe un solo contrato pero no hay dos declaraciones. No necesariamente esta 
simulación es ilícita, puede esconder un acto de modestia. Esta simulación es ilícita cuando 
perjudica a un tercero.
Se   fundamenta   en   el   ART.   1766   CC.   Que   posibilita   a   las   partes   para   realizar   escrituras 
privadas   para   alterar   lo   estipulado   en   escrituras   públicas.   No   producen   efectos   frente   a 
terceros, pero si frente a las partes.
Con la acción no se busca la nulidad sino la prevalencia de la voluntad real de las partes. El  
acreedor la intenta cuando no hay bienes en el patrimonio del deudor. Se prueba con el 
contra documento privado o con una cadena de indicios.
La doctrina francesa ha considerado que en la simulación existen dos actos jurídicos que se 
superponen, cada uno de ellos dotado de sus elementos propios : la voluntad y la respectiva 
declaración de ella.
La compraventa ficticia existirían este contrato en forma aparente y otro acto oculto que le 
restaría a aquel toda su eficacia. En este caso, la acción de simulación se orientaría a la 
declaración de la prevalencia del acto oculto sobre el aparente.
La   doctrina   moderna   tiende   a   considerar   que   en   una   simulación   no   se   dan   dos   actos 
jurídicos distintos sino uno solo, en el cual, bien sea que los contratantes tengan la intención 
de aparentar un acto totalmente ficticio y, a la vez, privarlo de eficacia, o bien que la intención 
sea de celebrar un contrato real pero disfrazado de otro distinto.
El objeto de la acción de simulación es el desentrañar y hacer prevalecer esa voluntad real 
sobre el disfraz de su declaración aparente. No es necesariamente fraudulenta la simulación. 

SUBROGACION DE LOS ACREEDORES:
Es la sustitución de estos ejercicio o en la administración de los derechos y acciones de 
contenido patrimonial  y embargables, pertenecientes al deudor respecto del  cual se  está 
tramitando una liquidación obligatoria o simplemente está sujeto a un proceso de ejecución, 
hasta que tales derechos y acciones sean vendidos en el respectivo proceso a terceros o a 
dichos acreedores, o hasta que el deudor recupere la administración, si el proceso termina 
por causa distinta del remate de bienes.
La subrogación legal de los acreedores en los bienes del deudor un implemento de  índole 
procesal, para efectividad 

ACCION PAULIANA: ART. 2491CC
El deudor celebra un contrato que puede atacado por el acreedor.
* Elementos de la acción:
* Eventos damni: Perjuicio que se le ocasiona al acreedor, representado en que produce la 
insolvencia del deudor o aumenta la misma (no tener activos o tener activos inalcanzables)
*  Concilium   fraudes:  El     deudor   se   pone   de   acuerdo   con   un   tercero   para   celebrar   el 
contrato que lo va a dejar insolvente o va a aumentar su insolvencia. El acuerdo implica el  
conocimiento   de   la   insolvencia   o   de   que   el   contrato   va   a   aumenta   la   insolvencia   del 

181
deudor. Este requisito es necesario en contratos a titulo oneroso, mas no a titulo gratuito. 
ART. 2491CC
Es una acción de revocación, tiene efectos relativos.
* Requisitos:
* Que el crédito sea la acción que va a atacar.
* Que el contrato exista: debe ser cierto, liquido y exigible. Se puede hacer exigible antes 
del plazo cuando el deudor queda insolvente o por su culpa hace que se extingan las 
acciones.
    * Debe existir la insolvencia.
    * Deben presentarse los elementos de la acción.

DIFERENCIAS
ACCION DE SIMULACION ACCION PAULIANA
Es sobre un acto ficticio Es sobre un acto real
Efectos Colectivos Efectos limitados
No se habla si debe ser anterior o  El crédito debe ser anterior a la acción.
después, solo se habla de insolvencia.

ACCION DE SIMULACION ACCION OBLICUA
Se ejerce a titulo personal. Se ejerce a titulo del deudor.
La cosa siempre ha estado y nunca ha  La cosa nunca ha estado en el patrimonio del 
salido del patrimonio del deudor. deudor.

ACCION PAULIANA ACCION OBLICUA
Busca un bien que salio del patrimonio Busca   un   bien   que   nunca   ha   estado   en   el 
patrimonio
Busca aumentar el patrimonio Busca aumentar el patrimonio
Sale   del   patrimonio   por   mala   fe   del  No   entra   al   patrimonio   del   deudor   por 
deudor negligencia
Esta expresa en la ley ART. 2491CC No esta expresa en la ley
Solo tiene efectos para quien interpone  Tiene efectos para todos los acreedores
la acción 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

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Responsabilidad: Es la obligación de sumir las consecuencias de un hecho, un acto o una 
conducta.
• Responsabilidad moral: Se queda en el fuero interno
• Responsabilidad ética: Depende de la profesión
• Responsabilidad jurídica: Implica la relación con el grupo social. Puede ser:
o R. Penal : Hecho típico, antijurídico y culpable. 
o R. Convencional : Por violación a normas policivas. 
o R. Civil Contractual: Por violación a un contracto.
o R. Civil Extracontractual:  Daño patrimonial sin vinculación previa.
La   responsabilidad   civil   extracontractual   tiene   consecuencias   patrimoniales   por   un   hecho 
dañosos sin que exista ningún nexo anterior entre quien ocasiona el daño y la victima. Buena 
parte de la doctrina argumenta que solo  existe una responsabilidad pero que para efectos  
académicos es necesario dividirla. La responsabilidad civil extracontractual se subclasifica 
en:
• Responsabilidad directa: Ocasionada por el hecho propio
• Responsabilidad indirecta: 
 Por el hecho de un tercero : El que debe indemnizar no es quien realiza el hecho, 
sino alguien de quien depende.
 Por   el   de   las   cosas   :  Aquí   responde   una   persona   ya   que   las   cosas   no   pueden 
responder.
o Animadas(animales)
o Inanimadas
 Actos normales
 Actividades peligrosas.
Diferencias entre Responsabilidad Civil Contractual Y  Extracontractual
R. CIVIL CONTRACTUAL R.   CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL
RESPONSABILIDAD Incumplimiento del contrato La violación del derecho de otro 
(daño) sin relación previa.
ELEMENTOS Mora, Culpa y Perjuicios Hecho,   Culpa,   Daño   y   Nexo 
Causal
PRESUNCION   DE  Se   presume   la   culpa,  Hay   que   demostrar   la   culpa, 
CULPA excepto en las obligaciones  excepto   en   las   actividades 
de medio peligrosas.
GRADUACION   DE   LA  Cualificada:   Grave,   Leve,  La culpa no esta graduada
CULPA Levísima

183
CLAUSULAS   QUE  Se admiten No se admiten
MODIFICAN   LA 
RESPONSABILIDAD
PERJUICIOS Directos, cuando hay culpa  Siempre   se   responde   por 
grave   o   dolo   (previsibles   e  perjuicios   directos   previsibles   e 
imprevisibles imprevisibles.
PERJUICIOS MORALES No se aceptan Si se aceptan
CAPACIDAD Regla general Los   incapaces   son   los   menores 
de 10 años y dementes.
SOLIDARIDAD Es   la   excepción,   hay   que  Regla   general   cuando   varias 
pactarla,   el   testador   debe  personas   realizan   un   hecho 
expresarla. dañoso.   Se   Presume   la 
solidaridad
PRESCIPCION Regla   general,   20   años.  Si   se   intenta   dentro   de   un 
Pero   hay   acciones   que  proceso   penal,   la   acción 
prescriben en 4 años. prescribe con la acción penal, si 
se  intenta  dentro  de un proceso 
civil   prescribe   en   20   años,   para 
quien responde indirectamente la 
prescripción es de 3 años.

PRESUNCION   DE   CULPA:  Se   puede   defender   demostrando   que   actuó   con   el   debido 


cuidado y rompiendo con el nexo causal.
PRESUNCION   DE   RESPONSABILIDAD:  No   se   puede   defender   la   persona   sino   que 
solamente rompiendo el nexo causal.
No   hay   ninguna   legislación   que   permita   acumular   la   indemnización   civil   contractual   y   la 
extracontractual,   ya   que   sería   cobrar   dos   veces   por   el   mismo   hecho.   Aunque   hay 
circunstancias   en   las   que   podría   darse   la   opción   de   escoger   entre   responsabilidad 
contractual y la extracontractual. Ej.: ART. 1006Cco.21
Se presenta responsabilidad civil extracontractual cuando se desprenden perjuicios de un 
contrato nulo o se presenta responsabilidad extracontractual.

Elementos de la Responsabilidad Civil Extracontractual
◊ HECHO: Circunstancia, suceso, acontecimiento que modifica la realidad ocasionando daño 
a  una  persona. Puede  ser  realizado por  un  animal, persona  cosa.  Puede ser positivo  o 
negativo   (Acción   por   omisión).   Es   necesario   tener   en   cuenta   que   la   modificación   a   la 
realidad puede ser física o psíquica.

21  Articulo   1006C.Co.  Los   herederos   del   pasajero   fallecido   a   consecuencia   de   un   accidente   que   ocurra 
durante la ejecución del contrato de transporte, no podrán ejercitar acumulativamente la acción contractual 
transmitida por su causante y la extracontractual derivada del perjuicio que personalmente les haya inferido su 
muerte; pero podrán intentarlas separada o sucesivamente.
En uno y otro caso, si de demuestra, habrá lugar a la indemnización del daño moral.

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◊ CULPA:  Elemento de tipo  subjetivo.  Intención  o  nexo  psicológico. Negligencia.  Error  de 
conducta que no cometería una persona prudente colocada en la misma situación externa 
del causante. Han existido dos tendencias en la responsabilidad civil extracontractual.
­Responsabilidad Objetiva: No es necesario hablar de culpa, lo relevante es el daño.
­Responsabilidad   Subjetiva:  La   culpa   es   necesaria,   pero   la   Corte   tiende   a   la 
responsabilidad objetiva por eso se habla de presunción de culpa y de responsabilidad.
◊ DAÑO: Perjuicio que se le ocasiona a un interés que está en patrimonio de otra persona.
El daño debe ser:
 Cierto: Que exista, que no sea hipotético. Puede ser pasado, presente o 
futuro.
 Subsistente: Que no haya sido indemnizado.
◊ NEXO CAUSAL:  Relación   de causalidad entre el hecho culposo y el daño. Si hay varias 
causas importantes todas se tienen en cuenta. Hay responsabilidad solidaria. El nexo causal 
se rompe demostrando una causa extraña.
 Culpa exclusiva de la victima: Cuando la culpa es compartida atenúa 
la responsabilidad y baja la indemnización.
 Caso Fortuito o Fuerza Mayor
 Culpa de un tercero

Clases de Responsabilidad Civil Extracontractual
 Responsabilidad Directa:
Ocasionado por el nombre directamente. Simple, directa y personal. 
                                 Hecho
Victima                     Culpa
                                Nexo Causal 
Se demuestra la culpa.
 ART. 2341CC. Responsabilidad directa, simple o personal. Es el tipo de responsabilidad a la 
que   hay   que   acudir,  es  la   regla   general.   Hay  independencia   entre   la   sanción   penal   y  la 
extracontractual. La  jurisprudencia  señala  que  es necesario  probar  el  hecho,  la  culpa, el 
daño y el nexo causal. Se habla de culpa probada. 
 ART. 2342CC.  Titulares de la acción indemnizatoria  por responsabilidad  extracontractual. 
Habla de derechos reales, a daños ocasionados sobre cosas. Esta indemnización puede 
pedirla: El dueño, el poseedor, el heredero(tanto del dueño como del poseedor del bien), el 
usufructuario, el habitador, el usuario, el tenedor en ausencia del dueño. El dueño prima 
sobre el poseedor. 
 ART. 2343CC. Responde quien ocasionó el daño. La obligación de indemnizar se transmite 
a sus herederos y también responde quien recibe provecho del dolo ajeno sin haber tenido 
parte en el. Solo es obligado hasta concurrencia de loa que valga el provecho que hubiese 
reportado.
 ART. 2344CC.  Responsabilidad solidaria cuando son varios los que cometieron el hecho 
dañoso, se puede reclamar a cualquiera de ellos. Las excepciones están contempladas en 
los ART. 2350 y 2355 CC.

185
 ART. 2345CC. Responsabilidad del ebrio. En materia civil es responsable sin importar si el 
acto fue o no preordenado.
 ART. 2346CC. No responden los menores de 10 años y los dementes.
 Responsabilidad Indirecta:
•  Por culpa de un tercero: (Presunción de culpa): 
Toda persona es responsable no solo de sus propios actos sino de aquellas que estén a su 
cargo.
Responsabilidad indirecta
                                 Hecho
Requisitos                Culpa
                                Nexo Causal
                              Relación que cometió el hecho con la que lo estaba cuidadando
Depende de la situación. Se demuestra la culpa o se presume. Demostrar la culpa.
 ART. 2347CC. Regla de responsabilidad indirecta. Toda persona es responsable de aquellos 
actos   de   personas   que   estuvieran   a   su   cuidado.   El   Artículo   es   enunciativo,   no   taxativo. 
Presunción de culpa del tercero. 
­Inciso 2. Los padres son solidariamente responsables por los daños ocasionados por 
el hijo menor que viva en la casa. El menor de 10 años es incapaz de responsabilidad 
civil extracontractual, el padre no puede repetir contra el hijo. Tampoco puede repetir en  
caso de que el daño haya sido ocasionado obedeciendo una orden de quien depende.
­Inciso 3. Responsabilidad del tutoro curador por los daños ocasionados por el pupilo 
que tenga a su cuidado.
­Inciso 4. Responsabilidad de los directores de colegio por los daños causados por los 
niños que se encuentran a su cargo. Excepto cuando no hubieran podido impedir el  
hecho. En este caso no se habla de responsabilidad solidaria, ya que con excepción de 
lo estipulado en el ART. 2348CC. Cuando se prueba que el acto realizado es producto 
de la mala educación de los padres.
 ART. 2349CC. Responsabilidad del empleador por los daños causados por el trabajador en 
el desarrollo de su labor. Excepto cuando se comprueba que este se ha comportado de un  
modo impropio 
•  Por el hecho de las cosas: 
Cosas Animadas: Animales. En esta categoría se clasificaba a los esclavos.
­Si son domésticos se presume la culpa.
­Si son fieros y no producen ninguna utilidad se presume la responsabilidad.

                                      Hecho
Demandante                  Culpa
                                      Nexo Causal
                                    Relación entre el animal o el dueño o el que lo estaba cuidando
 ART. 2353CC. El dueño es responsable por los daños causados por el animal domesticado, 
como también quien se sirve del animal,. Presunción de culpa del dueño. 

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 ART. 2354CC. Quien tiene al animal fiero responde por sus daños. Estos animales no tienen 
dueño. En este artículo hay una presunción de responsabilidad mas no de culpa. Ya que no 
puede   eximirse   alegando   que   empleo   el   cuidado   necesario.   Solo   podrá   exonerarse 
rompiendo   el   nexo   causal.   Presunción   de   responsabilidad.   Sin   beneficio   y   si   lo   tiene   se 
presume la culpa
Cosas Inanimadas:
 ART. 2350CC.  Si las ruinas de un edificio caen causando un daño, los dueños del edificio 
responden conjuntamente, por la parte proporcional del dominio, cada uno responde por su  
cuota. Culpa probada de los dueños.
 ART.   2351CC.  Responsabilidad   del   constructor.   ART.   2060   CC   Culpa   probada   del 
constructor.
 ART.   2355CC.  El   daño   causado   por   la   cosa   que   lance   o   se   arroja   de   un   edificio   hace 
responsables a quienes viven en la misma parte del edificio. En esta hipótesis la cosa no 
hace parte integrante del edificio.
Actividades peligrosas:
En Francia el responsable del daño ocasionado por las “cosas peligrosas” era el guardián o 
custodio,   había   presunción   de   culpa.   Posteriormente   se   hablo   de   cosas   potencialmente 
peligrosas, luego desapareció el termino ya que se estimo que la peligrosidad de las cosas 
dependía de la finalidad que se les diera. Posteriormente el guardián de las cosas paso de 
estar presumido en culpa a la presunción de responsabilidad.
En Colombia se habla de actividades peligrosas (ART. 2356 CC), aunque la Corte dice que  
no deben enumerarse para dar oportunidad para discutir si se trata o no de una actividad 
peligrosa. Aunque como ejemplos de actividades peligrosas se pueden mencionar: Demoler 
un   edificio,   construir   un   edificio,   transporte,   uso   y   provisión   de   la   energía   eléctrica, 
explotación minera.
 Exoneración del que está presumido en culpa:
 Demostrando que empleó cuidado
 Rompiendo el nexo causal, demostrando una causal extraña. (culpa exclusiva de la victima, 
fuerza mayor o caso fortuito, culpa de terceros)
 Rompiendo el nexo causal

MODOS DE EXTINGUIRSE LAS OBLIGACIONES

ARTICULO 1625. FORMAS DE EXTINGUIR LAS OBLIGACIONES. Toda obligación puede 
extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer 
libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o parte:
1.  Por la solución o pago efectivo.
2.  Por la novación.
3.  Por la transacción.
4.  Por la remisión.
5.  Por la compensación.
6.  Por la confusión.

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7.  Por la pérdida de la cosa que se debe.
8.  Por la declaración de nulidad o por la rescisión.
9.  Por el evento de la condición resolutoria.
10.  Por la prescripción.
De la transacción y la prescripción se tratará al fin de este libro; de la condición resolutoria se 
ha tratado en el título De las obligaciones condicionales.

COMENTARIO. La enumeración legal de los modos de extinguir las obligaciones no es 
taxativa.  "Coincide   la   doctrina   en   señalar   que   la   relación   del   1625   es   simplemente 
enumerativa   en   cuanto   existen   diversas   formas   de   extinguir   las   obligaciones   no 
contempladas   en   el   citado   texto   legal.   (Consúltese   Alessandri,   Valencia   Zea   y   Ospina 
Fernández).
En   efecto,   constituyen   otras   formas   de   extinguir   las   obligaciones   el   término   extintivo, 
mediante el cual se pone fin a las obligaciones derivadas de contratos de tracto sucesivo 
como   el  suministro   o   el   arrendamiento;  la   muerte   del   acreedor o   del   deudor  cuando   los  
contratos de que se trate sean intuito personae como el usufructo, el mandato, la sociedad 
colectiva entre otros, como quiera que la obligación es intransmisible a los herederos del 
difunto; la revocación unilateral  autorizada por vía contractual o legal, como en el comodato 
o el arrendamiento por destinación del bien a finalidades distinta de la pactada; la dación en 
pago,   mediante la cual se entrega una cosa distinta de la convenida; la revocación y la 
resolución del contrato judicialmente declarada; la simulación del acto; la perención de las 
acciones procesales; la imposibilidad de ejecutar la obligación, como cuando se produce la 
pérdida de la cosa debida en una obligación de carácter unilateral como la donación, entre 
otras.
De otra parte, cabe resaltar que la expresión "nula" del texto legal en comento es impropia, 
en cuanto es viable que el contrato haya sido válidamente celebrado, es decir, que reúna los 
requisitos de existencia y validez; de suerte que el sentido correcto de dicha expresión es el 
de privar de eficacia mediante convención, la obligación en cuestión.

CAPÍTULO I: Del pago efectivo en general

ART. 1626 CONCEPTO. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe.

COMENTARIO. Acepciones de pago. Popularmente el pago es la entrega de una suma de 
dinero. Jurídicamente paga el que cumple la prestación debida, es decir, el que da la cosa 
debida, ejecuta el hecho objeto de prestación o se abstiene de ejecutar un hecho.

ART. 1627 CONFORMIDAD CON EL TENOR DE LA OBLIGACIÓN. El pago se hará bajo 
todos respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos 
especiales dispongan las leyes.
El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aun a pretexto  
de ser de igual o mayor valor la ofrecida 

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ART. 874 C. Co.  Cuando no se exprese otra cosa, las cantidades que se estipulen en los 
negocios jurídicos serán en moneda legal colombiana. La moneda nacional que tenga poder 
liberatorio al momento de hacer el pago se tendrá como equivalente de la pactada, cuando 
ésta no se halle en circulación al tiempo del pago.
Las obligaciones  que  se  contraigan  en  monedas o  divisas extranjeras, se  cubrirán  en  la 
moneda o divisa estipulada, si fuere legalmente posible; en caso contrario, se cubrirán en 
moneda nacional colombiana, conforme a las prescripciones legales vigentes al momento de 
hacer el pago.

L. 9ª/91. ART. 28. Estipulación de obligaciones en moneda extranjera. Las obligaciones 
que   se   pacten   en   monedas   o   divisas   extranjeras   se   cubrirán   en   la   moneda   o   divisa 
estipulada,   si   fuere   legalmente   posible;   en   caso   contrario   se   cubrirán   en   moneda   legal 
colombiana,   en   los   términos   que   fije   la   Junta   Monetaria   mediante   normas   de   carácter 
general.

D. 1735/93. ART. 3 Operaciones internas. Salvo autorización expresa en contrario, ningún 
contrato, convenio u operación que se celebre entre residentes se considerará operación de 
cambio. En consecuencia, las obligaciones que se deriven de tales contratos, convenios y  
operaciones, deberán cumplirse en moneda legal colombiana.

JURISPRUDENCIA.  El   acreedor   de   obligaciones   dinerarias   puede   negarse   a   recibir  


cheques. "Estima la Sala que es conveniente aludir, por la vía de rectificación doctrinaria, al  
concepto del ad quem por cuya virtud "... el título­valor denominado cheque, a la luz de la  
ley, es  un  medio  de  pago  válido,  mientras  no  se  acredite  su  no  solución...'', pues sin  la  
debida precisión, con semejante idea se podría estar queriendo decir que el acreedor se  
encuentra obligado a recibirlo siempre, lo cual no es cierto.
De hecho, el artículo 1626 del Código Civil define el pago como "la prestación efectiva de lo  
que   se   debe''.   Y   el   artículo   1627   ibídem   prescribe   que   "el   pago   se   hará   bajo   todos   los  
respectos en conformidad al tenor de la obligación...''.
En el anterior orden de ideas, si, como ha sido dicho, la prestación a cargo del deudor es  
dineraria,   lo   debido   será   dinero.   De   modo   que   sólo   entregando   la   cantidad   de   signos  
monetarios que, con referencia a determinada unidad de cuenta, constituyan el objeto de la  
prestación, el deudor quedará liberado de la obligación. O, para expresarlo con una fórmula  
propia   del   derecho   de   obligaciones,   el   dinero   se   encontrará   no   sólo   "in   solutione'',   sino  
también "in obligatione".
El   criterio   precedente   rige   sin   restricciones   en   el   ámbito   propio   de   las   obligaciones   en  
general. Por ende, no puede el acreedor ser constreñido a recibir un cheque u otro título­
valor de naturaleza crediticia para el pago de la suma de dinero que se le adeude.
La conclusión precedente no se ve enturbiada por lo prescrito en el artículo 882 del Código  
de   Comercio   por   cuanto   la   hipótesis   normativa   allí   considerada,   si   bien   concierne   a   la  
posibilidad   de   pagar   con   títulos  valores,   sujeta   a   ciertos  condicionamientos,   ella   no   está  
edificada   sobre   una   posición   de   preeminencia   del   deudor   respecto   del   acreedor   en   la  
escogencia del medio con que aquél debe satisfacer el interés de éste.

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De modo, pues, que el criterio expuesto por el Tribunal sólo resulta admisible en la medida  
en que se respete la voluntad del acreedor, o lo que éste y su deudor hubieren acordado''.  
(CSJ, Cas. Civil, Sent. nov. 18/91 M.P. Héctor Merín Naranjo).

JURISPRUDENCIA. Concepto de dación en pago.."Luce más acorde con el cometido que 
le asiste al deudor para efectuar una dación y al acreedor a aceptarla, estimar que se trata 
de un modo o mecanismo autónomo y, de suyo, independiente de extinguir las obligaciones 
(negocio solutorio), en virtud del cual el solvens, previo acuerdo con el accipiens, le entrega  
a éste un bien diferente para solucionar la obligación, sin que, para los efectos extintivos 
aludidos, interese si dicha cosa es de igual o mayor valor de la debida, pues una y otra se 
deben mirar como equivalentes. Como el deudor no satisface la obligación con la prestación 
—primitivamente— debida, en sana lógica, no puede hablarse de pago (C.C., art. 1626); 
pero siendo la genuina intención de las partes cancelar la obligación preexistente, es decir, 
extinguirla,  la  dación  debe, entonces, calificarse  como una manera  —o  modo— más de 
cumplir, supeditada, por supuesto, a que el acreedor la acepte y a que los bienes objeto de  
ella ingresen efectivamente al patrimonio de aquél. No en vano, su origen y su sustrato es 
negocial y más específicamente volitivo. Por tanto, con acrisolada razón, afirma un sector de 
la doctrina que “La dación en pago es una convenciónen sí misma, intrínsecamente diversa 
del pago”( Siro Solazzi. Della revocabilita del pagamanti, delle dazioni in pagamento e dello 
constituzioni di garanzie. Millán. Pág. 41), agregándose, en un plano autonómico, que se 
constituye   en   un   “modo   de   extinguir   las   obligaciones   que   se   perfecciona   por   la   entrega 
voluntaria que un deudor hace a título de pago a su acreedor, y con el consentimiento de 
éste, de una prestación u objeto distinto del debido”   (Hernán Barrios Caro y Gabriel Valls 
Saintis. Teoría General de la Dación en Pago. Ed. Jurídica de Chile. 1961. Pág. 53)". (CSJ,  
Cas. Civil, Sent. feb 2/2001. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo).

JURISPRUDENCIA.  Diferencias fundamentales entre la dación en pago y el contrato  
de compraventa. "Ahora bien, como el casacionista aboga por la aplicación analógica a la 
dación en pago, de las normas de la compraventa que regulan la lesión enorme, imperioso 
es   señalar   las   inocultables,  a   fuer  de   palmarias,   diferencias   que   existen   entre   esos   dos 
negocios jurídicos, disimilitudes que, por sustanciales, aconsejan su escisión tipológica.
2. Sea lo primero destacar, que es incontestable que en la  datio in solutum el acreedor no 
tiene la voluntad de comprar, ni el deudor la de vender (animus  negocial); aquel, tan solo 
quiere que le paguen  y este, correlativamente, quiere pagar. El  único tropiezo es que el 
deudor no puede dar, ni hacer, ni dejar de hacer lo que debe, por lo que espera que su 
acreedor, soberanamente, asienta en “recibir otra cosa que lo que se le deba” (C.C., art. 
1627). De aceptarlo, habrá dación en pago, pero no compraventa, al punto que el acreedor 
no contrae obligaciones, como sí lo hace el deudor.
3.   Que   la   dación   en   pago   es   negocio   jurídico   unilateral,   lo   confirma,   de   cara   a   la 
compraventa, que el acreedor que consiente en aquella no contrae la obligación de pagar 
precio alguno: apenas conviene en que se dé una cosa diferente por la debida (rem pro re o 
rem pro pecunia), o que en lugar de ella se haga (factum pro re), o se deje de hacer (non  

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facere pro re); o que a cambio de hacer, se dé (rem pro facto  o  pecunia pro facto), o se 
ejecute un hecho distinto (factum pro facto), o se deje de hacer (non facere pro facto); o que 
por no hacer, se dé dinero u otra cosa, o se haga o se modifique el deber de abstención, 
entre muchas otras opciones. Por el contrario, el deudor sí se obliga para con su acreedor a 
dar,   hacer   o   no   hacer,   según   se   hubiere   acordado,   para   de   esa   manera   extinguir   su 
primigenio deber de prestación, todo lo cual corrobora que la dación en pago, en sí misma, 
es un prototípico negocio jurídico extintivo (C. Co., art. 878). Al fin y al cabo, esa es su razón 
de ser, ese su cometido basilar.
4. En adición a lo ya señalado, son diversas las diferencias, amén de apreciables entre uno y 
otro negocios jurídicos: (a) la venta, por regla, es consensual, mientras que la dación se 
perfecciona a partir del momento en que el deudor da, hace o deja de hacer la prestación 
sustitutiva;   (b)   si   la   deuda   extinguida   no   existía,   no   puede   hablarse   de   pago   por 
compensación con la obligación de pagar el precio, la cual sería exigible, pues la venta se 
habría perfeccionado y, por tanto, pervivido la transferencia del dominio de la supuesta cosa 
vendida; en cambio, si se toma como lo que es, es decir, una dación de lo que no se debía 
primitivamente, habrá acción de repetición (C.C., art. 2313); (c) afirmar que la suma debida 
se compensa con el precio de la cosa vendida, implica sostener que las garantías de aquella 
quedaron definitivamente extinguidas por efecto de la compensación, así resulte luego que la 
cosa no le pertenecía al deudor, efecto ese que únicamente ocurre cuando de la fianza se 
trata (art. 2407 ib.), por cuanto en los demás casos, ellas subsistirán sobre la base de que el 
pago fue nulo, de conformidad con lo previsto en el artículo 1633 del Código Civil.
5. De manera pues que en la hora de ahora no luce exacto afirmar, como antaño se sostuvo, 
que dare in solutum est vendere(4), afirmación que posiblemente tiene su origen en el deseo 
de   extender   al   acreedor   que   recibe   una   cosa   en   pago   de   dinero,   las   acciones   de  
saneamiento   por   evicción   y   por   vicios   redhibitorios   previstas   para   el   contrato   de 
compraventa(5).
En la actualidad, ciertamente, un reducido y minoritario sector de la doctrina sostiene que la 
dación es una venta —o que se asimila a ella—, y aunque un respetable grupo de autores 
considera   que   sus   reglas   pueden   ser   aplicadas   por   analogía   o   por   extensión,   dada   su 
proximidad,   no   es   posible   pasar   por   alto   las   acentuadas   e   irreductibles   diferencias   que 
existen entre ambas; tantas que, como bien lo anota don Luis Claro Solar, “esta semejanza 
es más aparente que real”(6), por lo que concluye el doctor Pérez Vives, “constituye un error 
querer asimilarla exclusivamente a uno de los actos jurídicos anteriormente referidos (pago, 
novación,   compraventa).   Las   reglas   hay   que   desprenderlas   de   su   propia   naturaleza,   sin 
perjuicio de que coincidan con algunas de las que el código da para los citados actos”(7), tal 
y como lo ha puesto de presente esta Sala (vid, Sent., feb. 2/2001).
No cabe persistir, entonces, en la idea de la dación como partícipe, tanto de la compraventa, 
como de la permuta, según que se cambie dinero por un bien o cosa por cosa, y en relación 
con la cual se hacen concurrir para su operancia tanto la novación, por la satisfacción de la 
obligación  con  un   objeto  distinto  del  convenido,  como  la   compensación   del  precio, en  el 
primero de esos supuestos, lo que ha originado, no sin razón, el calificativo a esta singular 
postura de monstrum iuris(8).

191
Se impone, por el contrario, reconocerle su propia y particular naturaleza, como una forma 
autónoma y especial de solución de obligaciones(9)" (CSJ, Cas. Civil, Sent. jul. 6/2007, Exp. 
1998­00058. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo).
(4) Código de Justinianeo, libro VIII, tit. 44, 1.4.
(5) Tal asimilación de la dación en pago y la compraventa en el derecho romano, aparece 
desvirtuada   en   las   propias   normas   del   Código   de   Justiniano   que   a   continuación   se 
transcriben, en las cuales se alude, expresamente, a cada uno de esos negocios jurídicos, 
de forma individual y autónoma: libro VIII, tít. 20, 1: ”Si el que recibió antes la prenda la 
hubiese vendido, no te podrá quedar la acción persecutoria de la hipoteca. Mas cuando el 
deudor hubiere dado en pago o vendido al mismo acreedor anterior las mismas prendas, 
no se te quitó la acción persecutoria de otra suerte que si el deudor hubiese vendido a otros 
las mismas cosas. Pero al perseguir las cosas obligadas serás oído, si ofrecieres lo que por 
virtud de la autoridad del anterior contrato se le debió al mismo poseedor”; y libro VIII, tít. 31, 
3:   ”Si   habiendo   recurrido   al   presidente   de   la   provincia   hubieres   probado,   que,   habiendo 
devuelto   la   cantidad   debida,   ó   habiéndose   compensado   el   precio,  dadas   en   pago   o 
vendidas las cosas, se le satisfizo á aquel contra quien suplicas, o, si debe algún resto, lo 
hubieres ofrecido, y, si no lo hubiere recibido, lo hubieres depositado sellado, proveerá que 
se   te   restituyan   las   cosas   obligadas   con   el   pacto   de   prenda,   porque   es   manifiesto   que 
también con la acción establecida en el edicto perpetuo, habiéndose pagado el dinero al 
acreedor,   ó   si   por   él   se   hubiere   hecho   que   no   se   pagase,   es   él   apremiado   bastante 
evidentemente á devolver lo que por derecho de prenda había recibido” (se destaca).

ART.   1628.  En   los   pagos   periódicos   la   carta   de   pago   de   tres   períodos   determinados   y 
consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores períodos, siempre que hayan debido 
efectuarse entre los mismos acreedor y deudor 

ART. 1629. Los gastos que ocasionare el pago serán de cuenta del deudor; sin perjuicio de 
lo estipulado y de lo que el juez ordenare acerca de las costas judiciales.

CAPÍTULO II: POR QUIÉN PUEDE HACERSE EL PAGO

ART.   1630.  Puede   pagar   por   el   deudor   cualquiera   persona   a   nombre   de   él,   aun   sin   su 
conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor.
Pero   si   la   obligación   es   de   hacer,   y   si   para   la   obra   de   que   se   trata   se   ha   tomado   en  
consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona 
contra la voluntad del acreedor.

JURISPRUDENCIA. Modalidades del pago hecho por un tercero y consecuencias. "El  
pago que un tercero hace   por el deudor puede ser de tres maneras: 1ª) Con la voluntad  
expresa o tácita del deudor, en cuyo caso el que paga queda subrogado, por ministerio de la  
ley, y aun contra la voluntad del acreedor, en todos los derechos de éste, es decir, en todas  
sus acciones, privilegios, prendas e hipotecas (C.C. arts. 1630 y 1668, ord. 5º); 2ª) Sin el  
conocimiento del deudor, y en este caso el que paga no se entiende subrogado por la ley en  

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el lugar y derechos del acreedor, ni podrá compeler al acreedor a que le subrogue. El que  
paga en estas condiciones sólo   pretende liberar al deudor, extinguir la  deuda; y eso no  
ocurriría si mediara subrogación, porque en virtud de ésta el tercero que paga queda en el  
lugar del acreedor y puede ejercer contra el deudor la misma acción que tenía el acreedor  
primitivo, con todos sus privilegios e hipotecas. Para que haya subrogación, es menester que  
el deudor consienta, expresa o tácitamente en el pago que hace el tercero. No mediando  
conocimiento del deudor, el tercero que paga por él no puede entablar como aquél la acción  
correspondiente   a   la   obligación   extinguida   por   su   pago;   pero   tiene   derecho   para   que   el  
deudor le reembolse lo pagado: tiene la nueva acción como negotiorum gestor por haber  
desempeñado   un   negocio   del   deudor   (C.C.   art.   2313).   Este   derecho   es   para   el   simple  
reembolso de la suma pagada al acreedor, y 3ª) Contra la voluntad del deudor. En este caso  
el que pagó tiene derecho a que el deudor le reembolse lo pagado, a no ser que el acreedor  
le ceda voluntariamente su acción (C.C. art. 1632). Este es un caso especial de excepción,  
porque en principio, el que paga por otro tiene recurso contra el deudor liberado". (CSJ, Cas.  
Civil, Sent. jun. 25/45).

DOCTRINA. Efectos del pago realizado por persona no interesada en el cumplimiento 
de la obligación.  "El pago por persona no interesada en el cumplimiento de la obligación 
produce efectos distintos: si se hace con el conocimiento del deudor, el solvens tiene frente a 
éste la acción legal subrogatoria y la acción del mandatario, y así, depende de cuál de estas 
acciones   él   elija   para   determinar,   respectivamente,   si   la   obligación   subsiste   con   sus 
accesorios  o   si   se   ha   extinguido   por  el   pago,  dando   lugar  a  la   acción  de   reembolso   ex 
mandato;   si   el   pago   se   hace   sin   el   conocimiento   del   deudor,   la   obligación   se   extingue 
absolutamente y el solvens no se subroga en el respectivo crédito, sino que nace en su favor 
otro crédito distinto, el de reembolso contra el deudor liberado, a menos, desde luego, que el 
acreedor se allane a cederle el crédito al solvens o a subrogarlo convencionalmente en él, 
caso en el cual la obligación no se extingue, sino que cambia de acreedor; en fin, si el pago  
se ha hecho contra la voluntad del deudor, la obligación se extingue, pero el solvens tiene 
acción de in rem verso contra el deudor, si el pago le ha sido  útil a éste y dicha utilidad 
subsiste al tiempo de la demanda de aquél". (OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen 
General de las Obligaciones, Editorial Temis, Librería Bogotá, Colombia, pág. 346).

ART. 1631. El que paga sin el conocimiento del deudor no tendrá acción sino para que éste 
le reembolse lo pagado; y no se entenderá subrogado por la ley en el lugar y derechos del 
acreedor, ni podrá compeler al acreedor a que le subrogue.

ART. 1632. El que paga contra la voluntad del deudor, no tiene derecho para que el deudor 
le reembolse lo pagado; a no ser que el acreedor le ceda voluntariamente su acción. 

DOCTRINA. Inconvenientes del pago contra la voluntad del deudor. "A este propósito el 
Código Civil incurre en notoria contradicción, pues al paso que el artículo 1632 le niega la 
acción de reembolso a quien paga contra la voluntad del deudor, el artículo 2309 se la otorga 
expresamente. En efecto, el primero de tales artículos preceptúa: "El que paga contra la 

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voluntad del deudor, no tiene derecho para que el deudor le reembolse lo pagado; a no ser 
que el acreedor le ceda voluntariamente su acción" (se subraya). Y, de su lado, el artículo 
2309 dice: "El que administra un negocio ajeno contra la expresa prohibición del interesado 
no tiene demanda contra él, sino en cuanto esa gestión le hubiere sido efectivamente útil, y 
existiere la utilidad al tiempo de la demanda, por ejemplo, si de la gestión ha resultado la 
extinción de una deuda que, sin ella, hubiere debido pagar el interesado..." (se subraya). La  
contradicción es, pues, manifiesta.
De los textos legales transcritos se colige, en primer término, que nuestra legislación admite 
la agencia oficiosa contra la voluntad del interesado, determinación esta que carece de toda 
justificación jurídica. Bien está que esta intervención unilateral en los negocios ajenos se 
declare lícita cuando se realiza sin el conocimiento del dueño (si hay este conocimiento, se 
configura un mandato), porque con ello se evitan pérdidas de riqueza y el perjuicio que dicho 
dueño sufriría por no haber podido atender personalmente a su negocio o designado a quien  
se encargase de él. En estas circunstancias, encuentra razonable cabida la idea romana 
según   la   cual   es  lícito   mejorar   la   condición   ajena,   aun   ignorándolo   el   beneficiado.   Pero, 
también por principio jurídico elemental, la tutela de los derechos privados corresponde a sus 
titulares, siendo éstos personas capaces, hasta el punto de que pueden renunciarlos cuando 
sólo miran a su interés (art. 15). Por tanto, repugna a la lógica y a dicho principio que se 
permita a un extraño autoerigirse en árbitro de la utilidad que tales derechos reporten a sus 
titulares y a inmiscuirse en su guarda, aun contra el querer de ellos. Y todavía se justifica 
menos reconocerle al agente oficioso que obra contra la prohibición del dueño del negocio, 
derecho alguno contra éste. La prohibición del enriquecimiento injusto, según la cual nadie 
puede  enriquecerse  en  detrimento  ajeno  (nemo  cum alterio  detrimento  locupletiorem  fieri  
potest), fuente de la obligación de reembolso amparada con la acción de in rem verso, tiene 
un   fundamento   de   equidad   que   no   se   ofrece   cuando   el   empobrecimiento   obedece   a   la 
intención de quien lo sufre, como cuando éste obra con ánimo de liberalidad, y menos aún 
se justifica la acción de in rem verso cuando el propósito del agente se endereza a generar la 
obligación de reembolso a cargo de quien se niega a recibir el enriquecimiento o utilidad.
En el mismo orden de ideas, puedo yo tener interés en no pagar una deuda, v. gr., porque mi  
acreedor no me ha cumplido el contrato, y en el caso de que me la cobre, puedo proponerle  
la   excepción  de   contrato  no   cumplido,  o  porque   estoy  esperando  a   que   dicha  deuda   se  
compense con otra que aún no es exigible a cargo de mi acreedor, o   porque sé que éste 
tolerará que yo le pague cuando quiera. Entonces resulta injustificable que se autorice a un  
tercero para pagar por mí, contra mi voluntad y aun a pesar de mi acreedor, según lo hacen 
los citados artículos 1632 y 2309, siguiendo la antigua legislación española. Y todavía es 
más   aberrante   que,   en   tales   circunstancias,   se   le   otorgue   a   ese   tercero   una   acción   de 
reembolso contra mí, según el artículo 2309, acción esta que, contradictoriamente pero con 
mejor fundamento racional, le niega el artículo 1632.
Agrégase a lo dicho que la precitada contradicción legal ha de resolverse entre nosotros en 
favor de la solución criticada, pues los dos textos mencionados se refieren por igual al pago, 
lo que impone al intérprete la aplicación de la empírica regla de hermenéutica que trae el 
artículo 5º, 2ª, de la Ley 57 de 1887, a cuyo tenor: "Cuando las disposiciones tengan una  

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misma especialidad o generalidad, y se hallen en un mismo código, preferirá la disposición 
consignada en el artículo posterior...".
Desde luego, como lo dice el artículo 1632 con impropiedad, el tercero que paga contra la 
voluntad del deudor tiene acción contra éste cuando el acreedor se la ceda voluntariamente, 
pues entonces en realidad no hay un pago extintivo de la obligación, sino una cesión del 
crédito o una subrogación en él, que pasa al cesionario o subrogado con sus accesorios, 
privilegios   y   seguridades,   cesión   o   subrogación   convencional   que   no   requiere   el 
consentimiento   del   deudor.   No   se   trata,   por   tanto,   de   una   acción   de   reembolso,   como 
impropiamente   la   califica   el   texto   comentado,   sino   de   un   traspaso   del   crédito   y   de   las 
acciones pertinentes a  éste''. (OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen general de las 
obligaciones, Editorial Temis librería, Bogotá, Colombia, págs. 344 y 345).

ART. 1633. El pago en que se debe transferir la propiedad, no es válido, sino en cuanto el 
que paga es dueño de la cosa pagada o la paga con el consentimiento del dueño.
Tampoco es válido el pago en que se debe transferir la propiedad, sino en cuanto el que 
paga tiene facultad de enajenar.
Sin embargo, cuando la cosa pagada es fungible, y el acreedor la ha consumido de buena 
fe, se valida el pago, aunque haya sido hecho por el que no era dueño o no tuvo facultad de 
enajenar. 

JURISPRUDENCIA.  Si   el   tradente   no   es   dueño   de   la   cosa   objeto   de   la   deuda,   la  


hipotética tradición que de ella haga es inválida "  Más exactamente, si el tradente es 
deudor de la prestación de transferir el dominio pero no es dueño de la cosa objeto de la 
deuda, la hipotética tradición que de ella haga es inválida y por tanto ni extingue la obligación 
que   de   esa   forma   se   pretende   pagar,   ni   transfiere   el   dominio   al   acreedor, 
independientemente de que pueda trasladarle cualquier otro derecho del que sí sea titular. 
En todo caso, al tenor del Decreto 1250 de 1970, el título que el pretendido adquirente exhiba 
debe registrarse en la sexta columna del folio de matrícula inmobiliaria destinado a inscribir 
los casos de falsa tradición, que, como su nombre lo sugiere, no implica una mutación del 
dominio".   (CSJ,   Cas.   Civil,   Sent.   mayo   2/2000,   Exp   6277,   M.P.   Jorge   Antonio   Castillo 
Rugeles).

CAPÍTULO III: A QUIÉN DEBE HACERSE EL PAGO

ART. 1634.  Para que el pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo (bajo cuyo 
nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito aun a título singular), o a 
la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por  él, o a la persona diputada por el 
acreedor para el cobro.
El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito, es 
válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía.

JURISPRUDENCIA.  Pago   de   buena   fe   a   quien   estaba   en   posesión   del   crédito. 


"Indudablemente   este   segundo   párrafo   del   1634   contiene   una   aplicación   de   la   buena   fe  

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creadora de derechos. Quien paga a quien se encuentre en posesión del crédito, sin duda  
puede   cometer   un   error,   pero   es   un   error   que   se   justifica   ampliamente,   pues   cualquier  
persona   que   quiere   pagar   el   verdadero   acreedor   se   cerciora   previamente   de   que   se  
encuentre en posesión del crédito y si aún así tal posesión resulta aparente, la ley convierte  
al pago inválido en un pago válido, para satisfacer la exigencia del comercio.
En resumen: el deudor que paga al acreedor que se encuentra en posesión del crédito, no  
ha cometido ninguna culpa y ha reunido las dos condiciones de la buena fe cualificada o la  
buena fe exenta de culpa: conciencia recta y certeza.
Tal sucede cuando el acreedor muere y la acreencia pasa a los herederos. El deudor para no  
incurrir en un error, espera a que la justicia indique quiénes son tales herederos. Y una vez  
que sabe quiénes fueron  declarados como  tales, y  que han entrado en  posesión  de los  
créditos del causante, cancela la deuda.
Pero resulta que si la justicia declaró como herederos a los padres cuando en realidad el  
muerto tenía hijos, vendrá una nueva sentencia judicial que dejará sin efectos la primera  
declaración de herederos y serán declarados como herederos definitivos los hijos.
Pero si entre tanto el deudor pagó indebidamente a los padres, no tendrá que pagar dos  
veces, pues el anterior pago se mira como válido.
Obsérvese de cómo el legislador sacrifica al legítimo acreedor (los hijos) para declarar válido  
el   pago   hecho   al   primer   acreedor,   es   decir,   al   acreedor   que   resultó   falso,   simplemente  
aparente.
Obsérvense nuevamente los requisitos que exige la ley para que pueda valer la excepción  
que se estudia: 1º Pago de buena fe, y segundo, error invencible al tomar por verdadero un  
falso acreedor, pues la ley exige que se trate de un acreedor que esté "en posesión del  
crédito",   es   decir,   lo   haya   adquirido   por   medios   legítimos.   Aquí   el   legislador   sin   más,  
transforma la simple apariencia en realidad, crea de la nada un derecho". (CSJ, Cas. Civil,  
Sent. jun. 23/58).

ART.   1635.  El   pago   hecho   a   una   persona   diversa   de   las   expresadas   en   el   artículo 
precedente,   es   válido,   si   el   acreedor   lo   ratifica   de   un   modo   expreso   o   tácito,   pudiendo 
legítimamente hacerlo; o si el que ha recibido el pago sucede en el crédito, como heredero 
del acreedor, o bajo otro título cualquiera.
Cuando el pago hecho a persona incompetente es ratificado por el acreedor, se mirará como 
válido desde el principio.

ART. 1636. El pago hecho al acreedor es nulo en los casos siguientes:
1.  Si el acreedor no tiene la administración de sus bienes; salvo en cuanto se probare que la 
cosa   pagada   se   ha   empleado   en   provecho   del   acreedor,   y   en   cuanto   este   provecho   se 
justifique con arreglo al artículo 1747.
2.  Si por el juez se ha embargado la deuda o mandado retener el pago.
3.  Si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha abierto 
concurso 

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ART.   1637.   Reciben   legítimamente   los   tutores   y   curadores   por   sus   respectivos 
representados; los albaceas que tuvieron este encargo especial o la tenencia de los bienes 
del difunto; los maridos por sus mujeres en cuanto tengan la administración de los bienes de 
estas; los padres de familia por sus hijos, en iguales términos; los recaudadores fiscales o de 
comunidades   o   establecimientos   públicos,   por   el   fisco   o   las   respectivas   comunidades   o 
establecimientos;   y   las   demás   personas   que   por   ley   especial   o   decreto   judicial   estén 
autorizadas para ello.

ART. 1638.  La diputación para recibir el pago puede conferirse por poder general para la 
libre administración de todos los negocios del acreedor, o por poder especial para la libre 
administración del negocio o negocios en que está comprendido el pago, o por un simple 
mandato comunicado al deudor 

DOCTRINA.  Naturaleza   y   efectos   de   la   diputación   para   el   pago.  (...)   "Diputación.   La 


diputación es el ruego, invitación o encargo que hace el acreedor (diputación activa) a otra 
persona para el cobro y el recibo de la prestación (C.C., arts. 1634 y 1638 y ss.). Es una 
figura comprendida dentro de la representación y, más ampliamente, dentro del mandato, y, 
en todo caso dentro de la delegación, que enseguida se estudiará más detenidamente. El 
diputado recibe un encargo concreto: cobrar, recibir, expedir la carta de pago. No constituye  
completamente al acreedor, no lo reemplaza o releva, sino que simplemente acepta el ruego 
de él con la comisión precisa para cobro y pago. Por lo mismo, no constituye un caso de 
sucesión en el crédito, sino de apoderamiento, general o particular para la gestión anotada". 
(...).
(HINESTROSA, Fernando. Obligaciones, primera y segunda parte, Editorial U. Externado de 
Colombia, pág. 56).

ART.   1639.  Puede   ser   diputado   para   el   cobro   y   recibir   válidamente   el   pago,   cualquiera 
persona a quien el acreedor cometa el encargo, aunque al tiempo de conferírsele no tenga la 
administración de sus bienes ni sea capaz de tenerla 

ART. 1640.  El poder conferido por el acreedor a una persona para demandar en juicio al 
deudor, no le faculta por sí solo para recibir el pago de la deuda 

ART. 70 CPC. Facultades del apoderado. El poder para litigar se entiende conferido para 
los siguientes efectos:
Solicitar   medidas   cautelares   y   demás   actos   preparatorios   del   proceso,   adelantar   todo   el 
trámite de éste, realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia 
y se cumplan en el mismo expediente, y cobrar ejecutivamente en proceso separado las 
condenas impuestas en aquélla.
El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime conveniente para beneficio 
del poderdante, siempre que se relacionen con las que en el poder se determinan.

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El poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto 
admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo y representar al poderdante en todo 
lo relacionado con la reconvención y la intervención de terceros.
El apoderado no podrá realizar actos que impliquen disposición del derecho en litigio, ni 
reservados   exclusivamente   por   la   ley   a   la   parte   misma;   tampoco   recibir,   salvo   que   el 
demandante lo haya autorizado de manera expresa.

ART.   1641.  La   facultad   de   recibir   por   el   acreedor   no   se   transmite   a   los   herederos   o 


representantes de la persona diputada por  él para este efecto, a menos que lo haya así 
expresado el acreedor. 

ART.   1642.  La   persona   designada   por   ambos   contratantes   para   recibir,   no   pierde   esta 
facultad por la sola voluntad del acreedor; el cual, sin embargo, puede ser autorizado por el 
juez para revocar este encargo, en todos los casos en que el deudor no tenga interés en 
oponerse a ello 

ART. 1643.  Si se ha estipulado que se pague al acreedor mismo, o a un tercero, el pago 
hecho a cualquiera de los dos es igualmente válido. Y no puede el acreedor prohibir que se 
haga el pago al tercero, a menos que antes de la prohibición haya demandado en juicio al 
deudor o que pruebe justo motivo para ello.

ART.   1644.  La   persona   diputada   para   recibir   se   hace   inhábil   por   la   demencia   o   la 
interdicción, por haber pasado a potestad de marido, por haber hecho cesión de bienes o 
haberse trabado ejecución en todos ellos; y en general, por todas las causas que hacen 
expirar un mandato 

CAPÍTULO IV: DÓNDE DEBE HACERSE EL PAGO

ART. 1645. El pago debe hacerse en el lugar designado por la convención.

ART. 1646. Si no se ha estipulado lugar para el pago, y se trata de un cuerpo cierto, se hará 
el pago en el lugar en que dicho cuerpo existía al tiempo de constituirse la obligación.
Pero si se trata de otra cosa, se hará el pago en el domicilio del deudor.

COMENTARIO.  El lugar en que deba efectuarse el pago determina, en ciertos casos, la 
competencia   del   juez   que   deba   conocer   de   las   acciones   deducidas   para   obtener   su 
cumplimiento forzado. Así lo establece el artículo 23 numeral 5º del Código de Procedimiento 
Civil.

ART. 1647. Si hubiere mudado de domicilio el acreedor o el deudor, entre la celebración del 
contrato y el pago, se hará siempre este en el lugar en que sin esa mudanza correspondería, 
salvo que las partes dispongan de común acuerdo otra cosa.

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CAPÍTULO V: CÓMO DEBE HACERSE EL PAGO

ART. 1648.  Si la deuda es de un cuerpo cierto, debe el acreedor recibirlo en el estado en  
que se halle; a menos que se haya deteriorado y que los deterioros provengan del hecho o  
culpa del deudor, o de las personas por quienes este es responsable; o a menos que los  
deterioros   hayan   sobrevenido   después   que   el   deudor   se   ha   constituido   en   mora,   y   no 
provengan de un caso fortuito a que la cosa hubiese estado igualmente expuesta en poder 
del acreedor.
En cualquiera de estas dos suposiciones se puede pedir por el acreedor la rescisión del 
contrato y la indemnización de perjuicios; pero si el acreedor prefiere llevarse la especie o si 
el   deterioro   no   pareciere   de   importancia,   se   concederá   solamente   la   indemnización   o 
perjuicios.
Si el deterioro ha sobrevenido antes de constituirse el deudor en mora, pero no por hecho o  
culpa suya, sino de otra persona por quien no es responsable, es válido el pago de la cosa 
en el estado en que se encuentre; pero el acreedor podrá exigir que se le ceda la acción que 
tenga su deudor contra el tercero, autor del daño. 

ART. 1649. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, 
salvo el caso de convención contraria; y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos 
especiales.
El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban 

JURISPRUDENCIA. El deudor moroso debe pagar con corrección monetaria para que  
el pago sea completo. "1. El pago para que tenga entidad de extinguir la obligación, debe  
hacerlo el deudor al acreedor en las condiciones establecidas por la ley, entre las cuales  
merece destacarse el de que se debe efectuar en forma completa, o sea, que mediante él se  
cubra la totalidad, a virtud de que el deudor no puede compeler al acreedor a que lo reciba  
por   partes,   salvo   estipulación   en   el   punto,   pues   sobre   el   particular   establece   el   inciso  
segundo del artículo 1626 del Código Civil que el "pago efectivo es la prestación de lo que se  
debe" y, para que sea cabal, íntegro o completo, debe hacerse, además, con sus intereses e  
indemnizaciones debidas, tal como reza el inciso segundo del artículo 1649  ibídem cuando  
dispone que "el pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que  
se deban". (Subraya la Corte).
2.   Partiendo del postulado legal de que el pago para que extinga la obligación debe ser 
completo,   no   se   da   tal   fenómeno,   especialmente   respecto   de   deudores   morosos   de 
obligaciones   de   dinero,   cuando   éstos   pagan   con   moneda   desvalorizada,   o   sea,   sin   la 
consiguiente   corrección   monetaria,   pues   en   tal   evento   se   trata   de   un   pago   ilusorio   e 
incompleto,   como   acertadamente   lo   sostienen   la   doctrina   y   la   jurisprudencia,   no   sólo 
nacional sino foránea, la cual insiste en que si la obligación no es pagada oportunamente, se 
impone reajustarla, para representar   el valor adecuado, porque esa es la  única forma de 
cumplir con el requisito de la integridad del pago. (...).
De suerte que no resulta ser exacto y legal que el deudor moroso que paga con moneda 
desvalorizada, extinga en esas condiciones real e íntegramente la obligación por él debida y, 

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menos, que el pago así efectuado sea justo y equitativo, como quiera que de aceptarse 
obtendría   un   provecho   indebido,   producto   de   su   propio   incumplimiento   y   con   desmedro 
económico para el acreedor.
Podrá afirmarse, con algún criterio de justicia, que un deudor moroso satisface plenamente 
su obligación, pagando con moneda desvalorizada? Podrá sostenerse que el acreedor, de 
ese deudor moroso, que recibe un pago depreciado y, por ende parcial, tenga que correr con 
la pérdida del poder adquisitivo de la moneda? Podrá decirse con fundamento en el derecho 
positivo,   que   un   pago   en   esas   condiciones   es   completo   o   íntegro   y   tiene   eficacia   para 
extinguir la obligación? Podrá ser justo y legal que el deudor moroso se quede con la ventaja 
o lucro económico que le reporta pagar a destiempo con moneda envilecida? Realmente el 
derecho   no   está   ciertamente   para   patrocinar   atropellos   y   premiar   la   conducta   ilegal   de 
deudores incumplidos, que en el común de los casos, conscientemente, se desinteresan de 
pagar oportunamente para sacarle provecho a los efectos de la inflación en que se debaten 
las economías de los países de la América Latina. (...).
3.   Es innegable, en la actual coyuntura económica en que se desenvuelve el país, que el 
deudor   desde   que   injustificadamente   incurre   en   mora   en   el   pago   de   una   obligación   de 
dinero,   por   una   parte   asume   una   conducta   antijurídica   y,   por   otra,   ocasiona   un   daño   al 
acreedor, que aquél, frente al derecho positivo, está obligado a repararlo, sin que se requiera 
prueba   de   la   inflación   y,   por   ende,   de   la   depreciación   monetaria,   porque   como   lo   tiene 
sentado la doctrina más generalizada y aceptable, se trata de un hecho público y notorio que 
exime al damnificado de demostrarlo.
4.  A nadie ofrece hesitación que la crisis económica que viven los países, especialmente los  
subdesarrollados   como   Colombia,   uno   de   los   problemas   que   los   azota   es   el   de   la  
inestabilidad   monetaria   y  pérdida   del   poder  adquisitivo   de   su   signo   o   peso.  Por  ello,   no  
puede ignorar o desentenderse el juzgador de reconocer la revaluación del crédito cuando el  
solvens no cumple oportunamente con la obligación de su cargo, sobre el supuesto de que  
no hay prueba que demuestre el descenso del poder de compra del peso, porque, se reitera,  
se trata de un hecho coruscante, generalizado, que lo vive y lo siente el país y no de un  
simple rumor, o de situaciones inciertas o equívocas''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. mar. 30/84).

ART. 1650. Si hay controversia sobre la cantidad de la deuda, o sobre sus accesorios, podrá 
el juez ordenar, mientras se decide la cuestión, el pago de la cantidad no disputada.

ART. 1651. Si la obligación es de pagar a plazos, se entenderá dividido el pago en partes 
iguales; a menos que en el contrato se haya determinado la parte o cuota que haya de 
pagarse a cada plazo.

ART.  1652.  Cuando   concurran   entre   unos  mismos acreedor  y  deudor  diferentes  deudas, 
cada una de ellas podrá ser satisfecha separadamente; y por consiguiente, el deudor de 
muchos años de una pensión, renta o canon, podrá obligar al acreedor a recibir el pago de 
un año, aunque no le pague al mismo tiempo los otros.

CAPÍTULO VI: DE LA IMPUTACIÓN DEL PAGO

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ART.   1653.  Si   se   deben   capital   e   intereses,   el   pago   se   imputará   primeramente   a   los 
intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital.
Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen  
éstos pagados 

ART. 1654. Si hay diferentes deudas, puede el deudor imputar el pago a la que elija; pero sin  
el consentimiento del acreedor no podrá preferir la deuda no devengada a la que lo está; y si 
el deudor no imputa el pago de ninguna en particular, el acreedor podrá hacer la imputación 
en la carta de pago; y si el deudor lo acepta, no le será lícito reclamar después.

ART. 1655.  Si   ninguna  de  las  partes ha  imputado  el   pago, se  preferirá   la   deuda   que   al 
tiempo del pago estaba devengada a la que no lo estaba; y no habiendo diferencia bajo este  
respecto, la deuda que el deudor eligiere.

CAPÍTULO VII: DEL PAGO POR CONSIGNACIÓN

ART. 1656. Para que el pago sea válido no es menester que se haga con el consentimiento 
del   acreedor;   el   pago   es   válido   aun   contra   la   voluntad   del   acreedor,   mediante   la 
consignación.

ART. 1657.  La  consignación  es el depósito de la cosa que se debe, hecho a virtud de la 


repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla, y con las formalidades necesarias, 
en manos de una tercera persona.

COMENTARIO.  Mediante el pago por consignación el deudor logra su exoneración en el 
evento de que el acreedor no quiere aceptar el pago; produce los efectos de extinguir la  
obligación de la misma manera que si el acreedor voluntariamente acepta el pago. De todas 
maneras, el incumplimiento del deudor no se puede justificar por la negativa del acreedor a  
recibir  el  pago,  ni  mucho   menos sanea  la  mora   cuando   pueda   existir. La  resistencia  del  
acreedor a recibir, daría margen al deudor a solicitar indemnización de perjuicios, si éstos se 
ocasionaren.
 
ART.   420   CPC.  Pago   por   consignación.  En   el   proceso   de   pago   por   consignación   se 
observarán las siguientes reglas:
1.   La   demanda   de   oferta   de   pago   deberá   cumplir   tanto   los   requisitos   exigidos   por   este 
código, como los establecidos en el Código Civil.
2.  Si el demandado no se opone, el demandante deberá depositar a órdenes del juzgado lo 
ofrecido si fuere dinero, dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término del 
traslado. En los demás casos el juez fijará fecha y hora para la diligencia, y si el acreedor no 

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concurre o se niega a recibir, designará un secuestre a quien entregará el bien ofrecido. 
Hecha la consignación o practicada la diligencia, se dictará sentencia que declare válido el 
pago.
Si vencido el plazo no se efectúa la consignación o no se presentan los bienes en la fecha 
señalada para la diligencia, el juez dictará sentencia en que negará las pretensiones de la 
demanda. En este caso la sentencia no será apelable.
Cuando   dentro   de   los   cinco   días   siguientes   a   aquél   en   que   se   haya   suministrado   lo 
necesario para la notificación, no se hubiere realizado ésta ni decretado el emplazamiento 
del  demandado, si se  tratare  de dinero,  el  juez, por auto  que  no tendrá  recurso  alguno, 
ordenará   al   demandante   hacer   la   consignación   dentro   del   término   de   cinco   días;   en   los 
demás casos señalará fecha para la diligencia de secuestro por auto que tampoco tendrá 
recurso.
En los supuestos contemplados en este numeral no se aplicará el artículo 101.
3.  Si al contestar la demanda el demandado se opone a recibir el pago, el juez ordenará por 
auto que no tendrá recursos, que el demandante haga la consignación en el término de cinco 
días contados a partir de su notificación, o fijará fecha y hora para el secuestro del bien; 
practicado éste o efectuada aquélla, el proceso seguirá su curso.
Si el demandante no hace la consignación, se procederá como dispone el inciso segundo del 
numeral anterior.
4.   En   la   sentencia   que   declare   válido   el   pago   se   ordenará:   la   cancelación   de   los 
gravámenes constituidos en garantía de la obligación, la restitución de los bienes dados en 
garantía, la entrega del depósito judicial al demandado, y la entrega de los bienes a éste por 
el secuestre.
PAR.—El demandante podrá hacer del derecho que le otorga el artículo 1664 del Código 
Civil, en las oportunidades en él previstas.

ART.   1658.  La   consignación   debe   ser   precedida   de   oferta;   y   para   que   ésta   sea   válida, 
reunirá las circunstancias que requiere el artículo 1658 del Código Civil:
1.  Que sea hecha por una persona capaz de pagar.
2.   Que   sea   hecha   al   acreedor,   siendo   capaz   de   recibir   el   pago,   o   a   su   legítimo 
representante.
3.  Que si la obligación es a plazo, o bajo condición suspensiva, haya expirado el plazo o se 
haya cumplido la condición.
4.  Que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido.
5.  Que el deudor dirija al juez competente un memorial manifestando la oferta que ha hecho 
al   acreedor,   y   expresando,   además,   lo   que   el   mismo   deudor   debe,   con   inclusión   de   los 
intereses vencidos, si los hubiere, y los demás cargos líquidos; y si la oferta de consignación 
fuere de cosa, una descripción individual de la cosa ofrecida.
6.  Que del memorial de oferta se confiera traslado al acreedor o a su representante.

ART. 1659. El juez, a petición de parte, autorizará la consignación y designará la persona en 
cuyo poder deba hacerse.

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ART. 1660. La consignación se hará con citación del acreedor o su legítimo representante, y 
se  extenderá  acta  o   diligencia  de  ella  por ante  el  mismo  juez que   hubiere  autorizado   la  
consignación.
Si el acreedor o su representante no hubieren concurrido a este acto, se les notificará el 
depósito con intimación de recibir la cosa consignada.

ART. 1661. Si el acreedor se hallare ausente del lugar en que deba hacerse el pago, y no 
tuviere allí legítimo representante, tendrán lugar las disposiciones de los números 1º, 3º, 4º y 
5º del artículo 1658.
La oferta se hará ante el juez; el cual, recibida información de la ausencia del acreedor, y de 
la falta de persona que lo represente, autorizará la consignación, y designará la persona a la 
cual debe hacerse.
En este caso se extenderá también acta de la consignación y se notificará el depósito al 
defensor que debe nombrársele al ausente.

ART. 1662. Las expensas de toda oferta y consignación válidas serán a cargo del acreedor.

COMENTARIO.  El principio establecido en esta disposición constituye una excepción a la 
regla general, en cuanto a que los gastos del pago son de cargo del deudor, art. 1629. Se  
justifica en razón de que ha sido el acreedor, con su negativa a recibir el pago, el causante 
de los gastos ocasionados.

ART. 1663.  El efecto de la consignación válida es extinguir la obligación, hacer cesar, en 
consecuencia, los intereses y eximir del peligro de la cosa al deudor; todo ello desde el día 
de la consignación.

ART.   1664.  Mientras   la   consignación   no   haya   sido   aceptada   por   el   acreedor,   o   el   pago 
declarado suficiente por sentencia que tenga la fuerza de cosa juzgada, puede el deudor 
retirar la consignación; y retirada, se mirará como de ningún valor ni efecto respecto del 
consignante y de sus codeudores y fiadores.

JURISPRUDENCIA.  Eficacia   jurídica   del   pago   efectuado   contra   la   voluntad   del  


acreedor. "Por cuanto en nuestro derecho positivo (C.C., art. 1656) el pago es válido no sólo  
cuando  cuenta  con  el  consentimiento  del  acreedor, sino   también  cuando  se  efectúa   aún  
contra su voluntad; el deudor, a fin de liberarse válidamente de la obligación, está asistido de  
facultad legal para compelar a aquel a recibir la prestación debida.
Para hacer efectivo este derecho del deudor la legislación procesal colombiana, así la que  
rigió el país hasta junio de 1971 como la que hoy impera, ha establecido un procedimiento  
integrado fundamentalmente por los siguientes actos: a) la oferta que por escrito y a través  
del juez competente hace el solvens al accipiens de pagar el objeto debido; b) si el acreedor  
rechaza el pago ofrecido, el juez autoriza la consignación; y c) si aún después de ésta el  
acreedor persiste en su negativa, el juez, a petición del deudor, debe proferir sentencia sobre  
la validez del pago por consignación.

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Lo cual quiere decir que en materia civil, salvo el caso de los arrendatarios previstos por el  
Decreto  Nº 1943 de  17 de  agosto  de 1957, que estableció una  especialísima manera  de  
solucionar el valor de los cánones debidos y no aceptados por el arrendador, el pago por  
consignación   de   la   prestación   debida   como   modo   de   extinguir   las   obligaciones,   debe  
someterse   a   la   totalidad   de   las   prescripciones   legales   pertinentes.   Sólo   a   través   de   la  
observancia de los actos procesales correspondientes la consignación gozará de eficacia  
jurídica y producirá por tanto, como lo pregona el artículo 1663 del Código Civil, el efecto de  
"extinguir la obligación, hacer cesar, en consecuencia, los intereses y eximir del peligro de la  
cosa al deudor; todo ello desde el día de la consignación''.
Y según la preceptiva contenida en el artículo 1664 ibídem, lo que en últimas viene a atribuir  
eficacia jurídica al pago por consignación es la aceptación por el acreedor, o la sentencia  
ejecutoriada que haya declarado suficiente el depósito de lo debido, no puede decirse que  
en el presente caso haya ocurrido esta modalidad de solución, porque no ha mediado, según  
lo demuestran todas las pruebas practicadas, la aceptación ni la sentencia dichas''. (CSJ, 
Cas. Civil, Sent. ago. 16/73).

ART.   1665.  Cuando   la   obligación   ha   sido   irrevocablemente   extinguida,   podrá   todavía 


retirarse la consignación, si el acreedor consiente en ello. Pero en este caso la obligación se 
mirará como del todo nueva; los codeudores y fiadores permanecerán exentos de ella, y el 
acreedor no conservará los privilegios o hipotecas de su crédito primitivo. Si por voluntad de 
las partes se renovaren las hipotecas precedentes, se inscribirán de nuevo, y su fecha será 
la del día de la nueva inscripción.

CAPÍTULO VIII: Del pago con subrogación

ART. 1666. La subrogación es la trasmisión de los derechos del acreedor a un tercero, que 
le paga.

DOCTRINA.  Naturaleza   jurídica   de   la   subrogación.   Diferencias   con   la   novación,   la 


cesión de créditos y el pago efectivo.  "El pago con subrogación es una institución que 
presenta   mucha   semejanza   con   varias   otras   instituciones   del   derecho:   la   novación   y   la 
cesión de créditos. Pero no es posible confundirla ni con una ni con otra. Y basta el más 
superficial de los exámenes para convencerse de ello.
Si en la novación por cambio de acreedor y en el pago con subrogación hay cambio de la 
persona   del   acreedor,   los   efectos   que   ese   cambio   produce   en   la   novación   y   en   la 
subrogación,   son   diametralmente   opuestos,   porque   mientras   en   la   novación   ese   cambio 
extingue la obligación, en el pago con subrogación no la extingue. De ahí se sigue que en la 
novación   el   reemplazo   de   la   obligación   antigua   por   el   cambio   de   acreedor   extingue   la 
obligación primitiva; en cambio, en el pago con subrogación el crédito no se extingue sino 
que permanece la obligación misma; sólo ha variado la persona material del acreedor, y el 
subrogado puede entrar a ejercer todos los derechos y privilegios del acreedor.
Más   semejanzas   tiene   la   subrogación   con   la   cesión   de   derechos,   porque   en   ambas 
instituciones   hay   cambio   de   acreedor   y   el   crédito   subsiste,   queda   vivo;   en   la   cesión   de 

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derechos,   como   en   la   subrogación   el   crédito   pasa   de   manos   del   cedente   a   manos   del 
cesionario, cuyos derechos  no  son  otros que  los que  el  cedente  tenía.  Sin  embargo, no 
pueden confundirse estas dos instituciones, porque la cesión de créditos es el resultado de 
un contrato que será venta o permuta u otro contrato que tiene precisamente por objeto 
transferir el crédito al cesionario, por lo que éste no hace otra cosa que ejercitar los derechos 
que al  cedente  correspondían. La  cesión  de  créditos es un  acto  de  especulación,  es un 
negocio en que el cedente obtiene el pago del crédito antes de que venza; el cesionario 
paga menos de lo que en realidad vale el crédito, por lo que después va a recibir más de lo 
que pagó.
En cambio, en la subrogación no hay un fin de especulación: la subrogación es simplemente 
un acto jurídico destinado a extinguir una obligación, y el acreedor que recibe el pago no lo 
hace con el fin de lucro sino que lo hace para extinguir su crédito; y por eso es que la 
subrogación sólo extingue el crédito con respecto a él. El tercero que viene a subrogarse lo 
hace inspirado casi siempre en un fin de beneficencia, en un fin moral.
De   la   diferente   naturaleza   que   hay   entre   la   cesión   de   créditos   y   la   subrogación,   se 
desprenden las diferencias fundamentales que podemos anotar entre ambas instituciones.
1.   En primer lugar, la cesión de derechos nace de un contrato, sea donación, permuta o 
venta;   del   acuerdo   de   voluntades   entre   el   deudor   y   el   acreedor;   en   cambio,   en   la 
subrogación,   salvo   la   convencional,   no   hay   acuerdo   de   voluntades;   y   aún   más,   puede 
hacerse contra la voluntad del acreedor.
2.  En la cesión de derechos, el cesionario tiene los derechos que el cedente le haya cedido 
en virtud de la cesión; en tanto que en el pago con subrogación, la persona que entra a 
ocupar   el   lugar   del   acreedor   podrá   intentar   no   solamente   los   derechos   y   acciones   que 
competan a éste, sino además los del mandato, o de la agencia oficiosa, o del mutuo, según 
sea la relación jurídica que lo ligue con el deudor.
3.  En la cesión de derechos a título oneroso, como que es una verdadera compraventa, el 
cedente se hace responsable de la evicción, que en este caso se traduce en que el cedente 
debe   responder   del   crédito   que   se   debe,   y   si   el   crédito   no   existe   debe   indemnizar   al 
cesionario en los casos que la ley señala; tratándose de una subrogación, como que no es 
una   venta,   no   pesa   sobre   el   acreedor   la   obligación   de   sanear   la   evicción:   se   trata 
únicamente de un pago en que el acreedor no contrae tal obligación.
4.  La cesión de créditos como que es un acto de especulación autoriza al cesionario para  
exigir la totalidad del crédito, aunque él haya pagado menos del crédito que exige; el pago 
con subrogación en cambio, no es un acto de especulación, y por eso, el individuo que ha 
subrogado en los derechos del acreedor mediante el pago de una cantidad inferior al total  
del crédito que se subroga, sólo puede reclamar del deudor, la cantidad que efectivamente 
pagó al acreedor, de donde se infiere que el menor valor que el subrogado haya podido 
pagar al subrogante, no le aprovecha a él, sólo aprovecha al deudor que en vez de tener que 
extinguir   la   obligación   en   su   totalidad,   debe   pagar   la   cantidad   que   efectivamente   el 
subrogado pagó al subrogante.
5.   En seguida, la cesión de créditos no se perfecciona respecto de terceros y del deudor, 
sino mediante el cumplimiento de ciertas formalidades especiales; la subrogación, salvo la 
convencional y salvo la legal del numeral 6º  del artículo 1610 —léase art. 1688 para el caso 

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colombiano— no requiere formalidades de ninguna especie; basta el sólo hecho del pago 
para que se produzcan sus efectos respecto de todo el mundo.
6.   Otra diferencia es que si la cesión de créditos es parcial no hay entre el cedente y el 
cesionario diferencia alguna por lo que respecta a la concurrencia en presencia del deudor, 
de tal manera que el cedente y el cesionario parcial quedan en igualdad de condiciones para  
pagarse   cada   uno   en   la   parte   de   crédito   que   les   corresponda;   ni   el   cedente   goza   de 
preferencia, ni tampoco la goza el cesionario, de modo que en un concurso, el cedente y el 
cesionario formarían una sola entidad y concurrirían conjuntamente al pago de sus créditos; 
en cambio, no sucede lo mismo en el pago con subrogación en que, si ésta es parcial, el 
acreedor subrogante goza de preferencia para el pago del sueldo del crédito en que no se ha 
operado  la  subrogación, y  el  subrogado   parcial  no  entraría  a  pagarse   del  crédito  que  le 
corresponde, sino después que el primitivo acreedor se haya pagado del suyo. El inciso final 
del   artículo   1612   —léase   1670   para   el   caso   colombiano—   dice   expresamente   que   si   el 
acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos, relativamente a lo 
que se le reste debiendo, con preferencia al que sólo ha pagado una parte del crédito.
7.   Finalmente,   en   la   cesión   de   créditos   sólo   se   traspasan   al   cesionario   los   derechos, 
acciones,   privilegios,   prendas   o   hipotecas,   del   acreedor   cedente,   pero   no   las   acciones 
personales de este; en tanto que en el pago con subrogación se traspasa el crédito mismo 
con todos sus privilegios y garantías, con todas sus calidades, y, por consiguiente, aun las 
acciones personales del acreedor.
Presenta también diferencias de pago con subrogación con el pago simple, es decir, con el 
pago que no va seguido de ninguna otra consecuencia.
El pago liso y llano extingue la obligación con respecto a todo el mundo; y si bien el tercero 
que paga puede en algunos casos tener una acción en contra del deudor, como en el caso 
del artículo 1573, por ejemplo, esa acción emana de otra relación jurídica que se ha formado, 
cual es el cuasicontrato de agencia oficiosa; pero no emana del crédito primitivo que se ha 
extinguido por el pago del tercero. En el pago con subrogación, si bien la obligación se ha 
extinguido   con   respecto   al   acreedor,   queda,   sin   embargo,   subsistente   con   respecto   al 
deudor   y   con   respecto   al   subrogado   que   ha   pagado   al   acreedor''.   (ALESSANDRI 
RODRÍGUEZ,   Arturo.   Teoría   de   las   Obligaciones.   Editorial   Jurídica   Ediar,   Conosur   Ltda., 
págs. 382 a 384).

SUBROGACIÓN

ART. 1667. Se subroga un tercero en los derechos del acreedor, o en virtud de la ley o en 
virtud de una convención del acreedor.

JURISPRUDENCIA.  Clases   de   subrogación   y   efectos.  "Efecto   natural   del   pago   es  


extinguir la obligación del deudor, pero hay veces en que ella apenas queda extinguida con  
respecto al acreedor, que por haber recibido la cosa nada puede ya reclamar. Cuando es un  
tercero quien paga, no siempre se extingue la obligación con respecto al deudor, el cual  
puede quedar ligado en favor de la persona que vino a ocupar el lugar del acreedor. Esto  
ocurre en virtud del pago con subrogación, pago de naturaleza especial, que no liberta al  

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deudor porque no es hecho por él. La subrogación es una institución jurídica en virtud de la  
cual los derechos del acreedor se transmiten con todos sus accesorios a un tercero que ha  
pagado. La obligación subsiste en favor de ese tercero. En otras palabras, hay mudanza de  
acreedor sin que se extinga la deuda. Por eso Delvincourt definió la subrogación como "el  
cambio del acreedor, sin novación de la deuda", y por eso también nuestro Código Civil en el  
inciso   2º   de   su  artículo  1691,   dice   que   tampoco   hay   novación   "cuando   un   tercero   es  
subrogado en los derechos del acreedor". No hay sino dos clases de subrogación: legal, aun  
contra la voluntad del acreedor, en los casos señalados por la ley; convencional, en virtud de  
una   convención   del   acreedor.   Es   requisito   indispensable   que   el   pago   sea   hecho   por   un  
tercero. Si lo efectúa el mismo deudor, u otra persona a su nombre o por su encargo, no  
cabe subrogación sino extinción. Legal o convencional, la subrogación se opera juntamente  
con   el   pago.   No   antes   ni   después.   El   ministerio   de   la   ley   obra   en   el   acto   mismo   de   la  
prestación. En esa oportunidad obra también la convención del acreedor. Si en el momento  
de pagar no se cumple la subrogación legal, inconcebible antes del pago, es porque no se  
cumplirá más tarde. Ocurre lo propio en la convencional. Efectuado el pago no podría el  
acreedor transferir ningún derecho resultante de una deuda satisfecha ya con respecto a él,  
puesto   que   nadie   puede   ser   subrogado   en   lo   que   dejó   de   existir.   En   la   subrogación  
convencional concurren simultáneamente el pago de lo debido y la transmisión al tercero de  
los derechos y acciones que corresponden al acreedor. La carta de pago es una solemnidad  
y también el medio único de prueba. Como la subrogación en este caso está sujeta a la regla  
de la cesión de derechos, para que produzca todos sus efectos debe el acreedor hacer al  
subrogado entrega del título y debe practicarse la notificación al deudor. La subrogación,  
legal o convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y privilegios,  
prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal, como contra cualesquiera  
terceros,  obligados solidaria   y subsidiariamente  a  la  deuda".  (CSJ,  Cas. Civil,  Sent.  nov.  
25/35).

ART. 1668. Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley, y aun contra la voluntad del 
acreedor, en todos los casos señalados por las leyes y especialmente a beneficio:
1. Del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o 
hipoteca.
2. Del que habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores a quienes 
el inmueble está hipotecado.
3. Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente. 
4. Del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia.
5. Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor.
6. Del que ha prestado dinero al deudor para el pago, constando así en escritura pública del 
préstamo, y constando además en escritura pública del pago haberse satisfecho la deuda 
con el mismo dinero. 

JURISPRUDENCIA.  Pago de deuda ajena.  "En el supuesto del ord. 5º del art. 1668 del  


Código Civil, es claro que quien verifica el pago debe hacerlo de su propio peculio; porque  
mal podría efectuarse con subrogación el pago de quien lo hace como contravalor de lo que  

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tiene ya recibido para verificarlo. Si lo hace, apenas cumple la obligación suya de cancelar  
determinada deuda, que por lo mismo le es ajena''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. nov. 17/60).

SUBROGACIÓN CONVENCIONAL

ART. 1669.  Se efectúa la subrogación en virtud de una convención del acreedor, cuando 
este, recibiendo de un tercero el pago de la deuda, le subroga voluntariamente en todos los  
derechos y acciones que le corresponden como tal acreedor; la subrogación en este caso 
está sujeta a la regla de la cesión de derechos, y debe hacerse en la carta de pago 

ART.   1670.  La   subrogación,   tanto   legal   como   convencional,   traspasa   al   nuevo   acreedor 
todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así contra el 
deudor principal como contra cualesquiera terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a 
la deuda.
Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos relativamente 
a lo que se le reste debiendo, con preferencia al que sólo ha pagado una parte del crédito.

ART. 1671. Si varias personas han prestado dinero al deudor para el pago de una deuda, no 
habrá   preferencia   entre   ellas,   cualesquiera   que   hayan   sido   las   fechas   de   los   diferentes 
préstamos y subrogaciones.

CAPÍTULO IX: DEL PAGO POR CESIÓN DE BIENES O POR ACCIÓN EJECUTIVA DEL 
ACREEDOR O ACREEDORES

ART. 1672. La cesión de bienes es el abandono voluntario que el deudor hace de todos los 
suyos a su acreedor o acreedores, cuando a consecuencia de accidentes inevitables, no se 
halla en estado de pagar sus deudas.

DOCTRINA.  Naturaleza   jurídica   de   la   cesión   de   bienes.   No   constituye   pago   sino 


provisión para el pago.  "La cesión de bienes es "el abandono voluntario que el deudor 
hace de todos los suyos a su acreedor o acreedores, cuando a consecuencia de accidentes 
inevitables, no se halla en estado de pagar sus deudas" (C.C., art. 1672). Como indica la 
definición transcrita este modo de proveer al pago es un "abandono voluntario" de los bienes 
del deudor. El alcance de esta expresión lo da a nuestro juicio el inciso final del artículo 1678 
del código cuando indica que la cesión no transfiere la propiedad de los bienes sino sólo la 
facultad   de   disponer   de   ellos   o   de   sus   frutos   para   poder   pagarse   el   acreedor   o   los 
acreedores  sus  respectivos  créditos.   Así   la  cesión   no  es   propiamente   un   pago   sino   una 
"provisión para el pago" y por tanto la extinción de las obligaciones se producirá cuando 
puedan ser éstas satisfechas con los bienes cedidos, lo que podría ocurrir de dos modos: o 
bien aceptando los acreedores, en todo o en parte, bienes del deudor como dación en pago, 
mecanismo   ya   analizado,   o   bien   enajenando   los   bienes   para   efectos   de   pagarse   las 
obligaciones con su producto. Pero de una u otra manera la cesión en sí misma no extingue; 
es   preciso   o   la   aceptación   como   dación   en   pago,   en   cuyo   caso   se   extinguirán   las 

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obligaciones en la medida en que sean satisfechas las deudas con los bienes aceptados  
como dación en pago, o la liquidación de bienes y su aplicación al pago.
Nos parece muy radical la opinión de Colin y Capitant según la cual el abandono quiere decir 
que   el   deudor   no   puede   realizar   acto   alguno   como   propietario,   no   puede   administrar,   ni  
constituir derechos reales, ni  enajenar. (COLIN, AMBROSIO  y CAPITANT,  Henry. op.  cit. 
Tomo Tercero, pág. 182).
De acuerdo con el artículo 1680 de nuestro código, las posibilidades del deudor dependerán 
del   convenio   de  cesión;   por  éste   puede   quedar en   capacidad   de   realizar  lo  que   Colin  y 
Capitant consideran improcedente. Mas aun, si nada se dice en los convenios de cesión sólo 
el deudor puede realizar ciertas actuaciones reservadas a los propietarios, como sería el 
caso, por ejemplo, de la constitución de gravámenes sobre sus bienes, y esto en razón a que 
sigue siendo el dueño de ellos. (...).
La   cesión   comprende   la   totalidad   de   los   bienes   del   deudor,   excepción   hecha   de   los   no 
embargables   mencionados   en   los   artículos   1677   del   Código   Civil,   684   del   Código   de 
Procedimiento   Civil   y   en   las   demás   normas   que   los   complementan   o   adicionan''.   (...). 
(CUBIDES   CAMACHO,   Jorge,   CUBIDES   DELGADO,   Juanita.   Obligaciones,   Segunda 
edición, Pontificia Universidad Javeriana, 1991, págs. 302 y 303).

ART. 1673. Esta cesión de bienes será admitida por el juez con conocimiento de causa, y el 
deudor podrá implorarla no obstante cualquiera estipulación en contrario 

ART. 1674.  Para obtener la cesión, incumbe al deudor probar su inculpabilidad en el mal 
estado de sus negocios, siempre que alguno de los acreedores lo exija.

ART. 1675.  Los acreedores serán obligados a aceptar la cesión, excepto en los siguientes 
casos:
1.   Si el deudor ha enajenado, empeñado o hipotecado como propios los bienes ajenos a 
sabiendas.
2.  Si ha sido condenado por hurto o robo, falsificación o quiebra fraudulenta. 
3.  Si ha obtenido quitas o esperas de sus acreedores.
4.  Si ha dilapidado sus bienes.
5.  Si no ha hecho una exposición circunstanciada y verídica del estado de sus negocios, o 
se ha valido de cualquier otro medio fraudulento para perjudicar a sus acreedores.

ART. 1676. Cuando el deudor hubiere aventurado en el juego una cantidad mayor que la que 
un prudente padre de familia arriesga por vía de entretenimiento en dicho juego, es un caso 
en que se presume haber habido dilapidación.

ART.   1677.  La   cesión   comprenderá   todos   los   bienes,   derechos   y   acciones   del   deudor, 
excepto los no embargables.
No son embargables:
1.  Subrogado. L. 11/84, art. 3º. No es embargable el salario mínimo legal o convencional.

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2.  El lecho del deudor, el de su mujer, los de los hijos que viven con él y a sus expensas, y 
la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas.
3.   Los libros relativos a la profesión del deudor, hasta el valor de doscientos pesos y a la 
elección del mismo deudor.
4.   Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna 
ciencia o arte, hasta dicho valor y sujetos a la misma elección.
5.  Los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado.
6.   Los utensilios del deudor artesano o trabajador del campo, necesarios para su trabajo  
individual.
7.   Los   artículos   de   alimento   y   combustible   que   existan   en   poder   del   deudor,   hasta 
concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia, durante un mes.
8.  La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente.
9.  Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación.
 
COMENTARIO. La relación de bienes inembargables no se limita a la contemplada en 
el artículo 1677. A nuestro juicio, la relación de bienes a los cuales no se extiende la cesión 
de bienes por ser inembargables, es meramente enunciativo, de suerte que tal prohibición se 
extiende a todos aquellos bienes que tienen el carácter de inembargables por previsión legal 
expresa. En este sentido se pronunció el profesor Jorge Cubides al señalar que "la cesión 
comprende la totalidad de los bienes del deudor, excepción hecha de los no embargables 
mencionados en los artículos 1677 del Código Civil, 684 del Código de Procedimiento Civil y 
en las demás normas que los complementen o adicionen". (Obligaciones, Segunda Edición, 
Editorial Universidad Javeriana, pág. 303). Autores como Valencia Zea se limitan a señalar 
que se exceptúan de la cesión de bienes "los no embargables a que se refiere el artículo 684 
del Código de Procedimiento Civil de 1970".

ART. 1678. La cesión de bienes produce los efectos siguientes:
1.   Las   deudas   se   extinguen   hasta   la   cantidad   en   que   sean   satisfechas   con   los   bienes  
cedidos.
2.  Si los bienes cedidos no hubieren bastado para la completa solución de las deudas, y el 
deudor adquiere después otros bienes, es obligado a completar el pago con estos.
La cesión no transfiere la propiedad de los bienes del deudor a los acreedores, sino sólo la 
facultad de disponer de ellos o de sus frutos hasta pagarse de sus créditos.

ART. 1679. Podrá el deudor arrepentirse de la cesión antes de la venta de los bienes o de 
cualquiera parte de ellos, y recobrar los que existan, pagando a sus acreedores.

ART.   1680.  Hecha   la   cesión   de   bienes,   podrán   los   acreedores   dejar   al   deudor   la 
administración de ellos, y hacer con él los arreglos que estimaren convenientes, siempre que 
en ello consienta la mayoría de los acreedores concurrentes.

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ART.   1681.  El   acuerdo   de   la   mayoría   obtenido   en   la   forma   prescrita   por   las   leyes   de 
procedimiento, será obligatorio para todos los acreedores que hayan sido citados en la forma 
debida.
Pero los acreedores privilegiados, prendarios o hipotecarios, no serán perjudicados por el 
acuerdo de la mayoría si se hubieren abstenido de votar.

ART. 1682. La cesión de bienes no aprovecha a los codeudores solidarios o subsidiarios, ni  
al que aceptó la herencia del deudor sin beneficio de inventario 

ART. 1683. Lo dispuesto acerca de la cesión en los artículos 1677 y siguientes se aplica al 
embargo de los bienes por acción ejecutiva de acreedor o acreedores 

CAPÍTULO X: Del pago con beneficio de competencia

ART. 1684. Beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores para no ser 
obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoseles, en consecuencia, lo 
indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo 
de devolución cuando mejoren de fortuna.

ART. 1685. El acreedor es obligado a conceder el beneficio de competencia:
1.   A   sus   descendientes   o   ascendientes,   no   habiendo   estos   irrogado   al   acreedor   ofensa 
alguna de las clasificadas entre las causas de desheredación.
2. A su cónyuge no estando divorciado por su culpa.
3. A sus hermanos, con tal que no se hayan hecho culpables para con el acreedor de una  
ofensa igualmente grave que las indicadas como causa de desheredación respecto de los 
descendientes o ascendientes.
4. A sus consocios en el mismo caso; pero sólo en las acciones recíprocas que nazcan del 
contrato de sociedad.
5. Al donante; pero sólo en cuanto se trate de hacerle cumplir la donación prometida.
6. Al deudor de buena fe, que hizo cesión de sus bienes y es perseguido en los que después 
ha adquirido para el pago completo de las deudas anteriores a la cesión; pero sólo le deben 
este beneficio los acreedores a cuyo favor se hizo.

ART. 1686. No se pueden pedir alimentos y beneficio a un mismo tiempo. El deudor elegirá.

DOCTRINA. Razones que justifican la incompatibilidad entre la petición de alimentos y 
el   pago   con   beneficio.  "Si   el   deudor   beneficiario   tiene   derecho   a   recibir   una   pensión 
alimentaria del acreedor a quien puede oponer el beneficio, deberá optar entre dicha pensión 
y el beneficio, o sea, que no puede pedir ambos a un tiempo (art. 1686). La razón de ser de 
esta   regla   no   obedece,   según   lo   piensan   algunos,   a   que   el   beneficio   tenga   carácter 
alimentario, pues la obligación de pagar alimentos no siempre existe en favor de cualquier 
deudor beneficiario, como lo es el cesionario de bienes. Dicha razón es otra: si el deudor 
goza de   una pensión alimenticia que cualquier persona, acreedora o no, le suministre, no 

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necesita del beneficio y, a la inversa, si goza de este, no se encuentra tampoco en el estado  
de necesidad que justifica el reclamo de tal pensión.
Lo que sí puede ocurrir —y esto explica la opción de que se trata— es que los alimentos a 
que tiene derecho el deudor no sean  congruos,  o sea, de los que habilitan para subsistir 
modestamente según la posición social de éste, sino necesarios, es decir, apenas bastantes 
para   sustentar   la   vida   (art.   413).   En   tal   caso,   el   deudor   optará   por   el   beneficio   de 
competencia   equivalente   a   los   alimentos  congruos''.   (OSPINA   FERNÁNDEZ,   Guillermo. 
Régimen general de las obligaciones. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, pág. 418).

TÍTULO XV: NOVACIÓN

ART. 1687.  La novación  es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual 


queda por tanto extinguida.

ART. 1688.  El procurador o mandatario no puede novar si no tiene especial facultad para  
ello, o no tiene la libre administración de los negocios del comitente o del negocio a que 
pertenece la deuda.  

DOCTRINA. La novación implica diferencia sustancial entre ambas obligaciones "Para 
que   haya   efectivamente   una   novación   no   basta   simplemente   una   obligación   anterior 
destinada a extinguirse y el nacimiento de una nueva que la reemplace; es menester que 
entre ambas obligaciones haya una diferencia sustancial, porque la palabra novación, según 
su etimología, significa cambiar algo; de donde se deduce que en la novación debe haber 
algo nuevo, algo distinto de lo que ya había Si la nueva obligación no es distinta, de la 
anterior,   si   es   idéntica   con   ella,   no   hay   novación,   sino   que   habrá   sencillamente   una 
confirmación   o   el   reconocimiento   de   la   primera   obligación,   pero   en   ningún   caso   una 
obligación distinta". (ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. Teoría de las obligaciones, primera 
parte, librería y Editorial Zamorano Caperán, Santiago de Chile 1934, pág. 340).

ART. 1689.  Para que sea válida la novación es necesario que tanto la obligación primitiva 
como el contrato de novación, sean válidos, a lo menos naturalmente.

COMENTARIO. Requisitos de la novación. Los elementos constitutivos de la novación son:
1.  Una obligación anterior y una obligación nueva (art. 1687).
2.  Validez de la obligación primitiva y del contrato de novación (art. 1689).
3.  Cambios sustanciales de la nueva obligación respecto de la primitiva, los cuales pueden 
ser   subjetivos   (cambio   de   acreedor   o   deudor);   objetivo   (materia   sobre   la   que   recae   la 
obligación) o en la causa de la obligación (arts. 1690, 1707, 1708 y 1709).
4.   La   intención   de   las   partes   de   sustituir   la   segunda   obligación   a   la   primera   o   animus 
novandi (art. 1693).
5.  Que concurran los requisitos de capacidad, consentimiento libre de vicio, causa y objeto 
lícito que deben acompañar todo contrato (art. 1502) sobre este último requisito cabe resaltar 
que Guillermo Ospina señala que la redacción del art. 1689 es impropia cuando exige la 

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validez de las obligaciones "a lo menos naturalmente", en cuanto confunde el acto jurídico 
cual   es   el   contrato   de   novación,   que   siempre   es   válido   o   inválido,   con   las   obligaciones 
derivadas de él que son las únicas que pueden ser naturales, de suerte que el acto novatorio 
debe  ser válido, en  cuanto no existen  contratos naturales,  sino  obligaciones naturales,  y 
éstas existen y son válidas como tales, o no existen.

ART. 1690. La novación puede efectuarse de tres modos:
1.  Sustituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor.
2.   Contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero, y declarándole en 
consecuencia libre de la obligación primitiva el primer acreedor.
3.  Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre.
Esta tercera especie de novación puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor. 
Cuando   se   efectúa   con   su   consentimiento,   el   segundo   deudor   se   llama  delegado  del 
primero 

DOCTRINA. Ejemplos prácticos de las modalidades de novación.
"a) Por el objeto. Debo mil pesos y convengo con mi acreedor en que, en vez de esta suma, 
le   daré   un   caballo.   En   general,   esta   modalidad   novatoria,   denominada   novatoria   real   u 
objetiva, se produce siempre que el acreedor consiente en liberar a su deudor, obligándose 
este a realizar una prestación distinta de la debida (alium pro alio), sean ellas de la misma 
clase, v. gr. dar dinero o una cosa en vez de otra, o de clases diversas, como realizar o 
abstenerse de un hecho en lugar de dar dinero o una cosa, etc.
b) Por la causa. Debo mil pesos por concepto del precio de una cosa que he comprado y 
convengo con mi acreedor en que retendré ese dinero a título de préstamo. Esta modalidad 
encuadra en el numeral 1º del artículo 1690, "sustituyéndose una nueva obligación a otra". 
En el ejemplo propuesto, por hipótesis el acreedor y el deudor permanecen los mismos y la 
suma de dinero continúa siendo el objeto debido, pero la obligación originaria nacida de la 
compraventa   se   extingue   y,   en   su   lugar,   se   crea   otra   nueva   emanada   de   un   mutuo.   El 
establecimiento   de   la   novación   por   cambio   de   causa   produce   en   la   práctica   un   efecto 
importante, cual es el de excluir los efectos del contrato que le dio nacimiento a la obligación 
primitiva. Así, en el ejemplo propuesto, el acreedor al precio de la compraventa ya no podrá 
ejercer la acción resolutoria por incumplimiento del contrato, sino que tendrá que valerse de 
las acciones que el mutuo le confiere.
650. c)  Por el deudor.  Debo mil pesos y convengo con mi acreedor en que esta suma le 
será pagada por un deudor mío, quien también consiente en ello, y así dicho acreedor me 
declara libre de la deuda para con  él. O, aún más, ese deudor mío o cualquier persona 
legitimada   para   pagar   mi   deuda,   conviene   con   el   acreedor,   sin   mi   consentimiento,   en 
hacerse cargo de la deuda y este último me libera de ella. De estos dos ejemplos se infiere 
que la novación por cambio de deudor requiere siempre el consentimiento del acreedor y el 
del nuevo deudor, no así el del deudor primitivo, quien puede prestarlo o no. Si lo presta se  
configura un acto tripartita, la delegación, en el cual el deudor primitivo es el delegante, el  
nuevo deudor es el delegado, y el acreedor es el delegatario (art. 1690, inc. final). Esta figura  
se llama delegación perfecta o novatoria cuando el acreedor libera al deudor primitivo. De no 

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ser así esto último, la delegación es imperfecta y no hay novación. Y si el deudor primitivo no 
presta su consentimiento al acto celebrado entre el acreedor y el nuevo deudor que asume la 
deuda, solamente habrá novación cuando el acreedor libera a su antiguo deudor. En caso 
contrario, o sea cuando el acreedor no libera a su deudor, no hay novación, sino asunción 
por un tercero de la obligación a cargo del deudor primitivo, figura que, según la intención, 
constituye al tercero en codeudor o fiador de dicho deudor primitivo.
651. d)  Por el acreedor.  Por razón de una venta, el comprador me adeuda mil pesos y 
delego a este deudor para que le pague esa suma a otro acreedor mío. Contando este acto 
con   el   consentimiento   de   los   tres,   según   ya   quedó   dicho,   se   estructura   una   delegación 
perfecta o novatoria que extingue la deuda a mi cargo y en favor de mi acreedor, así como la 
deuda del comprador en mi favor, sustituyendo a ambas una nueva obligación directa entre 
mi comprador y mi acreedor.
Tiénese, por tanto, que para que se dé la novación por cambio de acreedor siempre es 
necesario el consentimiento del deudor, pues, de faltar este, el negocio entre el acreedor  
primitivo y el acreedor sustitutivo deriva hacia otra figuración diferente: la cesión del crédito, 
o  el   pago  con   subrogación  legal  o  convencional.  Y lo  propio  sucede  si  falta   la  intención 
novatoria o animus novandi, que determina la extinción de vínculo originario y el nacimiento 
de   otro  enteramente   nuevo''. (OSPINA FERNÁNDEZ,  Guillermo. Régimen  general  de  las 
obligaciones, Editorial Temis Librería, Bogotá, Colombia, págs. 432 y 433).

JURISPRUDENCIA.  Para que se dé la novación debe haber cambio de alguno de los  
elementos constitutivos o esenciales de la obligación anterior. "La novación es un modo  
de extinción de las obligaciones, y consiste en la sustitución de una obligación nueva a otra  
anterior (artículos 1625 y 1687 del Código Civil). Su realización puede asumir dos grandes  
formas contempladas en el artículo 1690: la subjetiva (numeral 2º y 3º), y la objetiva (numeral  
1º).
Por lo que respecta a la novación objetiva, que es la que interesa considerar, ella se surte  
mediante   acuerdo   de   voluntades   entre   los   mismos   sujetos   acreedor   y   deudor   de   la  
obligación primitiva (el llamado contrato de novación a que alude el artículo 1689 del Código  
Civil), acuerdo de voluntades en virtud del cual estos dan por extinguida dicha obligación  
primitiva, pero reemplazándola por otra nueva que difiere de aquella por el aspecto real de  
su estructura, dejando de esa manera el deudor de serlo respecto de la primera obligación,  
para   pasar   a   serlo   únicamente   de   la   segunda.   Siendo   entendido   que   estos   efectos  
simultáneos: extintivo, de un lado, y constitutivo de otro, deben aparecer claramente queridos  
por las partes (animus novandi), ya porque así lo declaren expresamente, ya porque del acto  
se deduzca indudablemente que su intención ha sido esa. El animus novandi, pues, no se  
presume (C.C., art. 1693).
Conviene   especialmente   aquí   hacer   énfasis   sobre   el   factor   nuevo   que,   para   que   pueda  
hablarse de novación, debe importar la segunda obligación en relación con la primitiva, con  
el fin de destacar al respecto que ese factor nuevo debe presentarse como consecuencia del  
cambio   de   alguno   de   los   elementos   constitutivos   o   esenciales   de   la   obligación   anterior:  
cambio de uno de sus sujetos, tratándose de novación subjetiva, y cambio del objeto de la  
causa, si la novación es objetiva.

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Resulta de lo que acaba de decirse, entonces, que si la obligación anterior es modificada  
mediante acuerdo entre las partes, pero por aspectos no relacionados con sus elementos  
esenciales   o   constitutivos,   sino   por   elementos   accidentales   o   accesorios   suyos,   no   se  
produce novación. A ese criterio obedece que no haya de suyo novación en el caso de que  
siendo la obligación antigua pura y simple, la nueva se someta a una condición, o viceversa:  
ni que tampoco constituye novación la simple mutación del lugar donde debe hacerse el  
pago, o la mera ampliación del plazo para el cumplimiento de la obligación, o la reducción  
del mismo (C.C., arts. 1692, 1707, 1708, 1709). A estos casos no configurativos de novación,  
expresamente previstos por la ley, cabe agregar otros, como el otorgamiento de garantías  
personales o reales, la reducción o eliminación de éstas, la remisión parcial de una deuda,  
etc., pues en todos estos casos la obligación ya existente queda viva en si misma, no es  
sustituída por otra diferente, y ello explica que no haya allí novación''. (CSJ, Cas. Civil, Sent.  
abr. 10/70).

ART. 1691. Si el deudor no hace más que diputar una persona que haya de pagar por él, o el 
acreedor una persona que haya de recibir por él, no hay novación.
Tampoco la hay cuando un tercero es subrogado en los derechos del acreedor.

ART. 1692. Si la antigua obligación es pura y la nueva pende de una condición suspensiva, o 
si, por el contrario, la antigua pende de una condición suspensiva y la nueva es pura, no hay 
novación, mientras está pendiente la condición; y si la condición llega a fallar o si antes de su 
cumplimiento se extingue la obligación antigua, no habrá novación.
Con todo, si las partes, al celebrar el segundo contrato, convienen en que el primero quede 
desde luego abolido, sin aguardar el cumplimiento de la condición pendiente, se estará a la 
voluntad de las partes.

ART. 1693. Para que haya novación es necesario que lo declaren las partes, o que aparezca 
indudablemente   que   su   intención   ha   sido   novar,   porque   la   nueva   obligación   envuelve   la 
extinción de la antigua.
Si no aparece la intención de novar, se mirarán las dos obligaciones como coexistentes, y 
valdrá   la   obligación   primitiva   en   todo   aquello   en   que   la   posterior   no   se   opusiere   a   ella, 
subsistiendo en esa parte los privilegios y cauciones de la primera.

DOCTRINA.  El   ánimo   novatorio   constituye   elemento   esencial   de   la   novación.  "En 


cuanto   hace   relación   al   tercero   de   los   elementos   citados,   la   voluntad   de   las   partes   de 
sustituir la primigenia obligación, por una nueva que ha sido llamada por la doctrina "animus 
novandi",   encuentra   consagración   expresa   en   el   artículo   1693   del   Código   Civil,   el   cual 
establece   que   "para   que   haya   novación   es   necesario   que   lo   declaren   las   partes,   o   que 
aparezca   indudablemente   que   su   intención   ha   sido   novar,   porque   la   nueva   obligación 
envuelve la extinción de la antigua".
En efecto, el animus novandi constituye un elemento fundamental en la configuración de la 
novación,   como   quiera   que   la   "creación   de   una   obligación   nueva   por   su   objeto,   la 
designación de un deudor o de un acreedor nuevos, pueden presentar un significado distinto 

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que  la   novación:  pudieran   coexistir  las dos  deudas,   tratarse  de   una   fianza   por  parte   del 
segundo deudor, de un simple mandato para cobrar o para pagar conferido al sustituto del 
acreedor o  deudor primitivos.  Ningún hecho, por  tanto,  puede  implicar, por  sí solo y 
necesariamente, la novación.  Para que exista ésta, es necesario que aparte del cambio 
efectuado en la obligación original aparezca la voluntad de las partes a fin de extinguirle y 
remplazarla por la nueva". (Las subrayas no son del texto) (PLANIOL y RIPERT, ob. citada,  
págs. 570­571)". (Superintendencia Bancaria, Concepto Nº 056019 de noviembre 21/89).

ART. 1694. La sustitución de un nuevo deudor a otro no produce novación, si el acreedor no 
expresa   su   voluntad   de   dar   por   libre   al   primitivo   deudor.   A   falta   de   esta   expresión   se 
entenderá que el tercero es solamente diputado por el deudor para hacer el pago, o que  
dicho  tercero  se  obliga con  él  solidaria  o subsidiariamente, según  parezca  deducirse  del 
tenor o espíritu del acto.

ART. 1695.  Si el delegado es sustituido contra su voluntad al delegante, no hay novación, 
sino solamente cesión de acciones del delegante a su acreedor; y los efectos de este acto se 
sujetan a las reglas de la cesión de acciones 

ART. 1696. El acreedor que ha dado por libre al acreedor primitivo, no tiene después acción 
contra él, aunque  el  nuevo deudor caiga en  insolvencia; a menos que  en el contrato de 
novación se haya reservado este caso expresamente, o que la insolvencia haya sido anterior 
y pública o conocida del deudor primitivo 

ART. 1697  El que delegado por alguien de quien creía ser deudor y no lo era, promete al 
acreedor de éste pagarle para libertarse de la falsa deuda, es obligado al cumplimiento de su  
promesa; pero le quedará a salvo su derecho contra el delegante para que pague por él o le 
reembolse lo pagado.

ART. 1698. El que fue delegado por alguien que se creía deudor y no lo era, no es obligado 
al   acreedor,   y   si   paga   en   el   concepto   de   ser   verdadera   la   deuda,   se   halla   para   con   el  
delegante en el mismo caso que si la deuda hubiera sido verdadera, quedando a salvo su  
derecho al delegante para la restitución de lo indebidamente pagado 

ART. 1699.  De cualquier modo que se haga la novación, quedan por ella extinguidos los 
intereses de la primera deuda, si no se expresa lo contrario.

ART. 1700. Sea que la novación se opere por la sustitución de un nuevo deudor o sin ella, 
los privilegios de la primera deuda se extinguen por la novación.

COMENTARIO.   La   presente   disposición   no   autoriza   la   reserva   de   los   privilegios   de   la 


primitiva obligación, los cuales se extinguen irremediablemente.

216
ART. 1701. Aunque la novación se opere sin la sustitución de un nuevo deudor, las prendas 
e hipotecas de la obligación primitiva no pasan a la obligación posterior, a menos que el 
acreedor y el deudor convengan expresamente en la reserva.
Pero la reserva de las prendas e hipotecas de la obligación primitiva no valen, cuando las 
cosas empeñadas e hipotecadas pertenecen a terceros que no acceden expresamente a la 
segunda obligación.
Tampoco vale la reserva en lo que la segunda obligación tenga de más que la primera. Si, 
por ejemplo, la primera deuda no producía intereses, y la segunda los produjere, la hipoteca 
de la primera no se extenderá a los intereses

COMENTARIO.  El principio general en materia de novación, es que la modificación de la 
obligación anterior no puede perjudicar a los terceros que la aseguran. Junto a la obligación 
anterior se extinguen los derechos, garantías o acciones que la acompañaban.

ART. 1702.  Si la novación se opera por la sustitución de un nuevo deudor, la reserva no 
puede tener efecto sobre los bienes del nuevo deudor, ni aun con su consentimiento.
Y si la novación se opera entre el acreedor y uno de sus deudores solidarios, la reserva no 
puede tener efecto sino relativamente a éste. Las prendas e hipotecas constituidas por sus 
codeudores solidarios se extinguen a pesar de toda estipulación contraria; salvo que estos 
accedan expresamente a la segunda obligación.

ART.   1703.  En   los   casos   y   cuantías   en   que   no   puede   tener   efecto   la   reserva,   podrán 
renovarse las prendas e hipotecas; pero con las mismas formalidades que si se constituyen 
por primera vez, y su fecha será la que corresponda a la renovación.

ART.   1704.  La   novación   liberta   a   los   codeudores   solidarios   o   subsidiarios   que   no   han 
accedido a ella.

ART.   1705.  Cuando   la   segunda   obligación   consiste   simplemente   en   añadir   o   quitar   una 
especie, género o cantidad a la primera, los codeudores subsidiarios y solidarios podrán ser 
obligados hasta concurrencia de aquéllo que en ambas obligaciones convienen.

ART.   1706.  Si   la   nueva   obligación   se   limita   a   imponer   una   pena   para   en   caso   de   no 
cumplirse   la   primera,   y   son   exigibles   juntamente   la   primera   obligación   y   la   pena,   los 
privilegios, fianzas, prendas e hipotecas subsistirán hasta concurrencia de la deuda principal 
sin la pena.
Mas, si en el caso de infracción es exigible solamente la pena, se extenderá (sic) novación 
desde que el acreedor exige sólo la pena, y quedarán por el mismo hecho extinguidos los 
privilegios, prendas e hipotecas de la obligación primitiva, y exonerados los que solidaria o 
subsidiariamente accedieron a la obligación primitiva y no a la estipulación penal.

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ART. 1707.  La simple mutación de lugar para el pago dejará subsistentes los privilegios, 
prendas e hipotecas de la obligación y la responsabilidad de los codeudores solidarios y 
subsidiarios, pero sin nuevo gravamen.

ART. 1708. La mera ampliación del plazo de una deuda no constituye novación; pero pone 
fin a la responsabilidad de los fiadores y extingue las prendas e hipotecas constituidas sobre 
otros   bienes   que   los   del   deudor;   salvo   que   los   fiadores   o   los   dueños   de   las   cosas 
empeñadas o hipotecadas accedan expresamente a la ampliación 

JURISPRUDENCIA.  Efectos   de   la   ampliación   del   plazo   respecto   de   las   prendas   e  


hipotecas sobre bienes de terceros. "El artículo 1708 del Código Civil expresa que la mera  
ampliación   del   plazo   de   una   obligación   principal   "extingue   las   prendas   e   hipotecas  
constituidas  sobre   otros   bienes  que   los   del   deudor:  salvo   que,   los  dueños   de   las  cosas  
empeñadas o hipotecadas accedan expresamente a la ampliación''.
El sentido de esta disposición legal es perfectamente claro: el pacto sobre ampliación del  
plazo de la obligación principal no extingue las prendas o hipotecas que pesen sobre bienes  
del deudor, pero sí extingue las que recaigan sobre bienes de terceros que no "accedan  
expresamente a la ampliación".
Si con el texto transcrito se hubiera querido significar lo que el impugnador pretende que se  
significó,   el   legislador   lo   habría   redactado   así:   la   mera   ampliación   del   plazo   de   una  
obligación principal "extingue las prendas e hipotecas constituidas por terceros'', lo cual es  
enteramente distinto de decir que esa ampliación extingue tales gravámenes cuando pesan  
sobre bienes de terceros ("otros bienes que los del deudor") que no consiente expresamente  
en la ampliación. Enseña el artículo 27 del Código Civil que cuando el sentido de la ley sea  
claro, debe atenderse a su tenor literal. Y conforme al 30 de la misma obra, "el contexto de la  
ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre  
todas ellas la debida correspondencia y armonía''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. jun. 17/75).

ART.   1709.  Tampoco   la   mera   reducción   del   plazo   constituye   novación;   pero   no   podrá 
reconvenirse   a   los   codeudores   solidarios   o   subsidiarios,   sino   cuando   expire   el   plazo 
primitivamente estipulado.

ART.   1710.  Si   el   acreedor   ha   consentido   en   la   nueva   obligación   bajo   condición   de   que 


accediesen a ella los codeudores solidarios o subsidiarios, y si los codeudores solidarios o  
subsidiarios no accedieren, la novación se tendrá por no hecha.

DOCTRINA. Efectos de la novación. "El efecto que produce la novación es la extinción de 
la   primitiva   obligación   con   todos  sus  accesorios  y  el   nacimiento  de  una   nueva,  entera   y  
totalmente distinta de la anterior. Es un acto único que produce este doble resultado y no se 
podría concebir una novación sin que se extinguiera una obligación a la vez que naciera la 
otra, porque nace la segunda porque la primera se extingue, y muere la primera, porque  
nace la segunda.

218
Esto pone en evidencia la diferencia que existe entre la novación por una parte y la cesión de 
créditos y la subrogación por otra. En la novación haya o no cambio de acreedor, éste no 
puede ejercitar ninguno de los privilegios, prenda o hipotecas que accedían a la primitiva 
obligación, porque habiéndose ella extinguido, se extinguen sus accesorios, no pudiendo el 
acreedor ejercitar sino los derechos accesorios derivados de la nueva obligación; entre tanto, 
en la cesión de créditos y en la subrogación, si bien ha cambiado la persona del acreedor, 
subsiste   íntegramente   el   crédito   con   todos   sus   accesorios   de   manera   que   el   acreedor, 
llámese subrogado o cesionario, puede ejercitar, con mayor o menor amplitud, según sea la 
naturaleza de la operación jurídica, todos los derechos accesorios de la primitiva obligación.
En la novación se extingue la obligación con todos sus accesorios a virtud del principio de 
que   lo   accesorio   sigue   la   suerte   de   lo   principal;   de   manera   que   producida   la   novación 
cesarán de correr los intereses de la primitiva obligación, como lo dice el artículo 1640 —
léase 1699 para el caso colombiano—; se extinguirán los privilegios inherentes al crédito, 
como   lo   establece   el   artículo   1641   —léase   1700   para   el   C.C.   colombiano—;   cesará   la 
responsabilidad de los codeudores solidarios y subsidiarios, que quedan libres de la primera 
obligación;   se   extinguirán   las   prendas   y   las   hipotecas   que   se   habían   constituido   para 
garantizarla, cesará la responsabilidad del deudor por los riesgos; cesará su estado de mora 
si en él incurrió; y en general, cesarán todos los efectos anexos a la primitiva obligación que 
se ha extinguido por la novación.
Pero, si bien la regla general es que la novación extingue todos los accesorios de la primitiva 
obligación, la ley no ve ningún inconveniente para que las partes puedan convenir en la 
subsistencia de alguno de ellos, ya que en esto no hay sino un simple interés privado; por 
eso, diversos artículos del Código Civil establecen expresamente que los contratantes que 
han pactado una novación, podrán dejar vigente con relación a la nueva obligación que va a 
sustituir a la antigua todos o algunos de los accesorios de la primitiva obligación. Y así, el 
artículo   1640   —léase   1699   para   el   Código   Civil   colombiano—   autoriza   la   estipulación 
intereses: el artículo 1642 —léase 1701 para el Código Civil colombiano—, la subsistencia de 
las prendas o hipotecas que caucionaban la primitiva obligación; y el artículo 1645 —léase 
1702   para   el   Código   Civil   colombiano—   autoriza   dejar   vigente   la   responsabilidad   de   los 
codeudores solidarios y de los fiadores de la obligación que se extingue. Lo único que no 
pueden pactar los contratantes es la subsistencia de los privilegios anexos a la primitiva 
obligación, porque los privilegios, es decir, el derecho de ser pagado primeramente en caso  
de concurso, son inherentes al crédito mismo, y como los privilegios arrancan de la ley y las 
partes   no   les   pueden   dar   el   carácter   de   privilegiados   a   derechos   que   no   lo   son, 
implícitamente el legislador habría autorizado a los contratantes para darles ese carácter de 
privilegiados a créditos que no lo tienen''. (ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. Teoría de las  
obligaciones. Editorial Jurídica Ediar, Conosur Ltda., págs. 431 y 432).

TÍTULO XVI: DE LA REMISIÓN

ART.   1711.  La   remisión   o   condonación   de   una   deuda   no   tiene   valor   sino   en   cuanto   el 
acreedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella 

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DOCTRINA.  Noción   de   remisión.  "Puede   definirse   la   remisión   como   la   condonación   o 
perdón de la deuda que el acreedor hace a su deudor. En otros términos, puede decirse que 
es la renuncia o el abandono de sus derechos por parte del acreedor. Remite una deuda el 
que la perdona, el que se da por cancelado de su crédito. La palabra remisión viene a ser en 
el derecho sinónima de perdón.
En la remisión el acreedor no se satisface en su derecho, el deudor no realiza la prestación 
debida, y no obstante eso, la obligación se extingue porque el acreedor se despoja de su 
crédito,   se   asemeja   así   la   remisión,   a   la   prescripción,   en   que   en   ambas   instituciones   la 
obligación   se   extingue   sin   que   el   acreedor   sea   satisfecho   en   sus   derechos,   como 
consecuencia   de   la   pérdida   o   extinción   del   derecho   del   acreedor.   No   obstante   esto,   la 
prescripción   y   la   remisión   se   diferencian   fundamentalmente,   porque   mientras   en   la 
prescripción la pérdida del derecho del acreedor o el abandono de este derecho proviene de 
su exclusiva voluntad, en la remisión es el resultado del acuerdo de voluntades del deudor y 
del acreedor; por una parte en la remisión el acreedor renuncia a su derecho; por otra, el 
deudor acepta  esa renuncia,  en  forma  que  mientras el  deudor  no  haya  aceptado, no se  
produce   la   remisión''.   (ALESSANDRI   RODRÍGUEZ,   Arturo.   Teoría   de   las   obligaciones. 
Editorial Jurídica Ediar, Conosur Ltda., pág. 441).

ART. 1712. La remisión que procede de mera liberalidad, está en todo sujeta a las reglas de 
la donación entre vivos, y necesita de insinuación en los casos en que la donación entre 
vivos la necesita 

COMENTARIO.  Carácter gratuito u oneroso de la remisión.  Diversas posiciones se han 


generado   en   la   búsqueda   de   la   naturaleza   jurídica   de   la   figura   en   comento.   En   efecto, 
autores   como   Valencia   Zea   sostienen   que   "la   remisión   no   siempre   se   realiza   a   título 
exclusivamente gratuito, ya que puede tener su fuente en una transacción, en la renuncia a 
una acción litigiosa, o de un crédito, en compensación de algún servicio prestado. En todo 
caso hay remisión de la deuda cuando el acreedor renuncia a que le sea cumplida por el 
deudor, sin obtener el pago directo o cumplimiento''. (VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil. 
Tomo III, Editorial Temis, pág. 552).
Otros como Arturo Alessandri, señalan que atendiendo la causa la remisión puede ser a 
título gratuito y a título oneroso, en el entendido de que esta  última tiene lugar cuando el 
acreedor   la   consiente   mediante   una   prestación   que   en   cambio   le   hace   el   deudor.   No 
obstante, el citado autor acepta que tratándose de la onerosa no hay remisión jurídicamente 
hablando en cuanto el negocio derivaría en novación o transacción.
Por   su   parte,   tratadistas   como   Guillermo   Ospina   Fernández   señala,   en   opinión   que 
compartimos, que al igual que la donación y la asignación testamentaria, la remisión es un 
acto gratuito y pasa a criticar la clasificación que de tal figura se hace en gratuita y onerosa 
al   señalar  que   la  llamada  remisión   onerosa  se  confunde  con  otras  instituciones como  la 
novación,   la   dación   en   pago,   la   transacción,   el   mutuo   disenso,   etc.;   las   cuales   quedan 
sujetas al régimen propio de cada una de ellas, con lo cual se concluye que tal categoría de 
onerosa no existe. Comparte esta  última posición el profesor Jorge Cubides Camacho al 
señalar como elemento esencial de la remisión la gratuidad.

220
ART. 1713.  Hay remisión tácita cuando el acreedor entrega  voluntariamente  al deudor el 
título de la obligación, o lo destruye o cancela con ánimo de extinguir la deuda. El acreedor 
es admitido a probar que la entrega, destrucción o cancelación del título no fue voluntaria o 
no fue hecha con ánimo de remitir la deuda. Pero a falta de esta prueba, se entenderá que 
hubo ánimo de condonarla.
La remisión de la prenda o de la hipoteca no basta para que se presuma remisión de la 
deuda 

COMENTARIO.  Requisitos para que se configure la remisión. Discusión sobre si se 
requiere   el   consentimiento   del   deudor.  Constituyen   requisitos   de   la   remisión   los 
siguientes:
1.  La capacidad del acreedor que efectúa la remisión (art. 1711).
2.  Que el objeto de la remisión lo constituyan derechos cuya renuncia no esté prohibida por 
la ley (art. 15).
3.   Existe un tercer requisito exigido por parte de la doctrina (véase Claro Solar) cual es el 
consentimiento   del   deudor   en   cuanto   se   estima   que   la   remisión   es   un   contrato   y   en 
consecuencia para deshacerlo deben concurrir las partes que lo formaron, respaldando su 
afirmación en el  hecho de que se asimila la remisión al contrato de donación. Otra corriente 
doctrinaria sostiene que la remisión es un acto unipersonal del acreedor dotado por sí mismo 
de eficacia extintiva y en cuanto tal no se requiere que el deudor concurra a aportar su 
consentimiento. (Consúltese a Guillermo Ospina Fernández).

TÍTULOXVII: DE LA COMPENSACIÓN

ART.   1714.  Cuando   dos   personas   son   deudoras   una   de   otra,   se   opera   entre   ellas   una  
compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse.

ART. 1715. La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aun sin conocimiento 
de los deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus 
valores, desde el momento que una y otra reúnan las calidades siguientes:
1.   Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y 
calidad.
2.  Que ambas deudas sean líquidas.
3.  Que ambas sean actualmente exigibles.
Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación; pero esta disposición no se 
aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor.

DOCTRINA. Incongruencia del sistema de compensación legal. "1. De la regla de que la 
compensación obra por ministerio de la ley, aun sin necesidad de que lo sepan los deudores, 
se   deducen   consecuencias   absurdas   e   inequitativas;   pero   el   legislador   ha   tratado   de 
evitarlas, de lo cual resultan verdaderas incongruencias.

221
a)  Sin embargo de efectuarse la compensación por ministerio de la ley, reza el art. 1719 del 
Código, el deudor que no la alegare, ignorando un crédito que puede oponer a la deuda, 
conservará   junto   con   el   crédito   mismo   las   fianzas,   privilegios,   prendas   e   hipotecas 
constituidas para su seguridad.
Si en este caso la compensación obrara por ministerio de la ley y las deudas se fueran 
extinguiendo a medida que cada contratante reuniera la doble calidad de acreedor y deudor, 
tendríamos que quien no alegara la compensación haría pago de lo no debido. Y no es así, 
lo cual quiere decir que se aplican las consecuencias del sistema alemán y del suizo.
b)   Y ello es así, pues en la práctica judicial la compensación debe ser alegada para que 
produzca sus efectos, quedando descartada la regla de que obra por ministerio de la ley y 
aun sin conocimiento de las partes. Entonces tendremos que interpretar la parte del artículo 
1715 en el sentido normal que tuvo en sus antecedentes históricos, esto es que para alegar 
en   juicio  o   extrajudicialmente   la   compensación,  no   se  necesita   ningún  requisito,   ninguna 
formalidad.
c)  Y corrobora lo expuesto la doctrina del artículo 1718 acabada de exponer, según la cual el 
deudor que en el momento de la notificación no alega la compensación frente al cesionario, 
no la puede alegar después.
En   resumen:   a   pesar   de   las   enfáticas   palabras   del   artículo   1715   del   Código,   de   que   la 
compensación obra por el solo ministerio de la ley y aun sin conocimiento de las partes, en la 
práctica de los negocios y en los tribunales, ya entre las partes contratantes, ya frente a 
terceros, para que la compensación produzca efectos debe ser alegada, propuesta.
2.   Por otra parte, las consecuencias que se deducen de la regla de que la compensación 
antes que un instrumento de crédito, de garantía y seguridad, es un medio de pago, también 
deben ser mitigadas notablemente, en vista de las manifiestas injusticias a que conducen. Y 
ello porque el acreedor de una obligación cuya existencia es incontrovertible, pero que no 
puede liquidarse inmediatamente, podría verse ejecutado por su deudor alegando algunas 
acreencias de menor valor, sin poder retener la suya en garantía de que será pagado tan 
pronto se liquide, lo cual constituye una injusticia.
Estas dificultades se obvian mediante las siguientes consideraciones:
a)   El código sólo ha contemplado la compensación legal; pero nada obsta para que las 
partes   hagan   funcionar  dicha   institución   convencionalmente,   ni   para   que   pueda   tener  su 
fuente en una sentencia judicial.
b)  La ley no puede regular todos los conflictos y casos de la vida. Las partes tienen un gran  
campo en la elaboración del derecho. En consecuencia, el artículo 1715 debe interpretarse 
en el sentido de que cuando dos deudas reúnen los requisitos de ese mismo texto —deudas 
de una misma naturaleza, líquidas y exigibles—, tiene lugar la compensación legal, con las 
inconsecuencias expuestas en los artículos 1718 y siguientes del código. Pero en ningún 
caso la ley ha quitado a las partes y al juez la facultad de compensar deudas.
c)  En la casi totalidad de los casos, una parte abre créditos a otra en reciprocidad del crédito 
que   ella   le   suministra,   y   por   ello   dichas   hipótesis   deben   interpretarse   como   casos   de 
compensación   convencional.   El   juez   tiene   amplias   facultades   para   interpretar   las 
condiciones en que se desarrollan las relaciones comerciales de los particulares; y en tales 
condiciones debe decretar la compensación de deudas, aunque no reúnan los requisitos del 

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artículo 1715, cuando aparezca que según los usos sociales normalmente los contratantes la 
aplican   en   determinada   categoría   de   negocios,   y   presumir   que   la   voluntad   de   los 
contratantes   fue   el   usarla   en   sus   transacciones.   (...)''.   (VALENCIA   ZEA,   Arturo.   Derecho 
Civil. Tomo III, Editorial Temis, 7ª Edición, 1986, págs. 445 y 446).

DOCTRINA. Requisitos para que opere la compensación.
"Primer requisito
"Que ambas partes sean personal y recíprocamente deudoras y acreedoras".
(...).
Pero no basta que sean recíprocamente deudoras; es menester que sean personalmente 
deudoras   y   acreedoras,   es   decir,   que   sean   obligaciones   propias   de   las   personas   cuyas 
obligaciones se extinguen. Consecuencia de ello es que si las deudas no son personales,  
aunque haya entre esas dos personas relaciones de acreedor y deudor, no puede operarse  
la compensación, y, por eso, el deudor principal no puede oponer a su acreedor por vía de 
compensación   lo   que   el   acreedor   deba   al   fiador   (inc.   2º,   arts.   1657,   1716   para   el   C.C. 
colombiano).
(...).
Segundo requisito
"Que ambas deudas sean análogas", es decir, "que ambas deudas sean de dinero o de 
cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad".
(...).
Cuando la ley dice que ambas cosas sean fungibles o indeterminadas de igual género y 
calidad,   quiere   decir   que   las   cosas   sean   "fungibles   entre   sí",   es   decir,   que   las   dos 
obligaciones recaigan sobre cosas que indistintamente puedan servir para solucionar una u 
otra;   de   manera   que   la   fungibilidad   o   indeterminación   de   las   cosas   debe   existir   no   con 
relación al género a que la cosa pertenece, sino con relación a la otra obligación. Y así, 
puede compensarse trigo con trigo, porque en este caso las dos obligaciones recaen sobre 
cosas del mismo género; pero no podría compensarse trigo con cebada, porque la cebada, 
aun cuando sea cosa fungible o indeterminada dentro del género a que pertenece, no es 
fungible o indeterminada dentro del mismo género a que pertenece el trigo.
(...).
Tercer requisito
El tercer requisito prescrito por la ley para que se opere la compensación legal, es "que 
ambas obligaciones sean líquidas".
(...).
Puesto que no se puede exigir el pago sino de las obligaciones líquidas, y la compensación 
importa en el hecho un pago doble  y recíproco, es muy natural que la ley haya puesto esta 
condición. Una obligación es líquida, cuando se conoce con toda exactitud su existencia y su 
monto.   Según   esto,   una   obligación   es   ilíquida   cuando   no   se   conoce   a   ciencia   cierta   su 
existencia, como si una de las partes pretende exigir indemnización de perjuicios a la otra y 
se  discute  en   los tribunales de  justicia  la  procedencia  o  improcedencia  del   cobro   de   los  
perjuicios. Una obligación es ilíquida en cuanto a su cuantía, cuando conocida su existencia, 
se ignora, sin embargo, el monto de la misma, como si reconocida por sentencia judicial la  

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obligación   de   indemnizar   perjuicios,   ellos   todavía   no   se   han   determinado   y   se   está 
discutiendo en la ejecución del fallo o en juicio posterior el monto de los perjuicios que el  
demandado   debe   indemnizar   al   demandante.   Pero   si   se   conoce   con   toda   exactitud   la  
existencia y cuantía de la obligación, podemos decir que la obligación es líquida en cuanto a 
su existencia y en cuanto a su cuantía. Y para que sea líquida en cuanto a su cuantía no es 
necesario que sea actualmente líquida, es decir, que conste de una cantidad determinada 
con toda precisión, porque también es líquida para este efecto una obligación cuyo monto 
sea   fácilmente   liquidable,   esto   es,   cuyo   monto   pueda   conocerse   con   toda   exactitud   por 
simples   operaciones   aritméticas   o   que   pueda   determinarse   fácilmente   por   los   datos   que 
consten en el título.
(...).
Cuarto requisito
Otro   requisito   para   que   tenga   lugar   la   compensación   es   (...).   "Que   ambas   deudas   sean 
actualmente exigibles"; es decir, que el acreedor de cada una de estas obligaciones esté en 
la situación jurídica de hacer efectivo su cumplimiento; que no haya ningún obstáculo jurídico 
para que el acreedor pueda compeler al deudor a la ejecución de la obligación. Luego, no 
puede   tener   lugar   la   compensación   cuando   ambas   obligaciones   o   una   de   ellas   no   son 
actualmente   exigibles;   y   así,   las   obligaciones   naturales   no   pueden   ser   compensadas 
legalmente, porque carecen de acción para exigir su cumplimiento; tampoco pueden serlo 
todas   aquellas   obligaciones   convencionales   de   condición   suspensiva,   pendiente   la 
condición; ni las obligaciones a plazo, pendiente el plazo; ni ninguna obligación a que la ley 
niegue acción para exigir su cumplimiento.
(...).
Las esperas no son sino una prórroga del plazo. Pero si bien las esperas concedidas al 
deudor  impiden   la   compensación,   el   plazo   de   gracia   no   la   impide,   porque   es   un   simple 
beneficio   o   favor   que   el   acreedor   otorga   al   deudor,   sin   que   ese   beneficio   implique   una 
renuncia   de   sus   derechos   de   parte   del   acreedor''.   (ALESSANDRI   RODRÍGUEZ,   Arturo. 
Teoría de las obligaciones. Editorial Jurídica Ediar, Conosur, Chile, págs. 449 a 455).

ART. 1716.  Para que haya lugar a la compensación es preciso que las dos partes sean 
recíprocamente deudoras.
Así, el deudor principal no puede oponer a su acreedor, por vía de compensación, lo que el 
acreedor deba al fiador.
Ni   requerido   el   deudor   de   un   pupilo   por   el   tutor   o   curador,   puede   oponerle   por   vía   de 
compensación lo que el tutor o curador le deba a él.
Ni requerido uno de varios deudores solidarios pueden compensar su deuda con los créditos 
de sus codeudores contra el mismo acreedor; salvo que éstos se los hayan cedido.

ART. 1717.  El mandatario puede oponer al acreedor del mandante, no sólo los créditos de 
éste,   sino   sus   propios   créditos   contra   el   mismo   acreedor,   prestando   caución   de   que   el 
mandante dará por firme la compensación. Pero no puede compensar con lo que el mismo 
mandatario debe a un tercero lo que éste debe al mandante, sino con voluntad del mismo 
mandante  

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DOCTRINA. La compensación efectuada por mandatario constituye una excepción a la 
exigencia de la reciprocidad de las deudas. "Esta excepción, tomada del antiguo derecho 
español, armoniza con el régimen del pago, al que en el fondo equivale la compensación. El 
mandatario debe y puede, como cualquier persona, pagar por el mandante, aun a pesar de  
éste  y el  acreedor. No  existe, pues,  razón alguna  para  que, en vez  de  cobrar  su  propio 
crédito y con el producto de éste pagar después la deuda de su mandante, no pueda oponer 
la compensación, llamada precisamente a evitar este doble pago. Siendo esto así, lo que 
sobra es la exigencia legal de la ratificación por el mandante para un acto que legítimamente 
puede ser eficaz sin su consentimiento y que, por añadidura, se le imponga al mandatario la 
prestación   de   una   caución''.   (OSPINA   FERNÁNDEZ,   Guillermo.   Régimen   general   de   las 
obligaciones. Editorial Temis, pág. 455).

ART. 1718. El deudor que acepta sin reserva alguna la cesión que el acreedor haya hecho 
de sus derechos a un tercero, no podrá oponer en compensación al cesionario los créditos 
que antes de la aceptación hubiera podido oponer al cedente.
Si la cesión no ha sido aceptada, podrá el deudor oponer al cesionario todos los créditos que 
antes de notificársele la cesión haya adquirido contra el cedente, aun cuando no hubieren 
llegado a ser exigibles sino después de la notificación.

ART. 1719. Sin embargo de efectuarse la compensación por ministerio de la ley, el deudor 
que no la alegare, ignorando un crédito que puede oponer a la deuda, conservará junto con 
el crédito mismo las fianzas, privilegios, prendas e hipotecas constituidas para su seguridad.

ART. 1720. La compensación no puede tener lugar en perjuicio de los derechos de tercero.
Así, embargado un crédito, no podrá el deudor compensarlo en perjuicio del embargante por 
ningún crédito suyo adquirido después del embargo.

ART. 1721. No puede oponerse compensación a la demanda de restitución de una cosa de 
que   su   dueño   ha   sido   injustamente   despojado,   ni   a   la   demanda   de   restitución   de   un 
depósito, o de un comodato, aun cuando perdida la cosa, sólo subsista la obligación de 
pagarla en dinero.
Tampoco podrá oponerse compensación a la demanda de indemnización, por un acto de 
violencia o fraude, ni a la demanda de alimentos no embargables 

ART.   1722.  Cuando   hay   muchas   deudas   compensables,   deben   seguirse   para   la 
compensación las mismas reglas que para la imputación del pago.

ART. 1723.  Cuando   ambas deudas no son pagaderas en un mismo lugar, ninguna de las 


partes puede oponer la compensación, a menos que una y otra deuda sean de dinero y que 
el que opone la compensación tome en cuenta los costos de la remesa.

TÍTULO XVIII: LA CONFUSIÓN

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ART. 1724. Cuando concurran en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se 
verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el 
pago. 

COMENTARIO. Aplicación de la confusión a los derechos reales. La confusión se aplica, 
también, a los derechos reales. Así, el fideicomiso se extingue por confundirse la calidad de 
único fideicomisario con la de único fiduciario; se extingue el usufructo por la consolidación 
del usufructo con la nuda propiedad; las servidumbres se extinguen por la confusión, o sea 
la   reunión   perfecta   e   irrevocable   de   ambos   predios   en   manos   de   un   mismo   dueño;   se 
extingue la prenda cuando la propiedad de la cosa empeñada pasa al acreedor por cualquier 
título que no constituya pacto pignoraticio. Se podría presentar, así mismo, confusión en el 
posible caso de que el deudor heredara del acreedor; o si el acreedor lega el crédito a su 
deudor.

ART.   1725.  La   confusión   que   extingue   la   obligación   principal   extingue   la   fianza;   pero   la 
confusión que extingue la fianza, no extingue la obligación principal.

ART. 1726. Si el concurso de las dos calidades se verifica solamente en una parte de la 
deuda, no hay lugar a la confusión, ni se extingue la deuda, sino en esa parte.

ART. 1727. Si hay confusión entre uno de varios deudores solidarios y el acreedor, podrá el 
primero repetir contra cada uno de sus codeudores por la parte o cuota que respectivamente  
les   corresponda   en   la   deuda.   Si   por   el   contrario,   hay   confusión   entre   uno   de   varios 
acreedores solidarios y el deudor, será obligado el primero a cada uno de sus coacreedores 
por la parte o cuota que respectivamente les corresponda en el crédito.

ART. 1728. Los créditos y deudas del heredero que aceptó con beneficio de inventario no se 
confunden con las deudas y créditos hereditarios. 

TÍTULO XIX: LA PÉRDIDA DE LA COSA QUE SE DEBE

ART. 1729.  Cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o porque 
deja de estar en  el  comercio, o  porque  desaparece y se  ignora si existe, se extingue la 
obligación; salvas empero las excepciones de los artículos subsiguientes.

ART. 1730. Siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume que ha sido por el  
hecho o por culpa suya.

JURISPRUDENCIA.  El   artículo   1730   del   Código   Civil   adoptó   el   régimen   de   culpa 


presunta.   "No   a   otra   conclusión   puede   llegarse   si   se   examina   el   tratamiento   que   en   el 
estatuto mercantil tienen situaciones que guardan similitud con la que aquí se enjuicia, vale 
decir, las obligaciones de restituir a cargo de ciertos empresarios tales como el transportador  

226
(arts. 982 y 1030), el depositario (art. 1171); el hotelero (art. 1196), entre otros, respecto de  
quienes se adopta un  régimen de culpa presunta, el mismo al que se refiere el artículo 
1730   del   Código   Civil,   pero   en   los   que   el   responsable   siempre   debe   indemnizar   por   la 
pérdida de la cosa debida, a menos que demuestre un hecho extraño con eficacia tal que 
rompa el nexo causal.
De ahí que igualmente deba concluirse cómo, en tanto “… ‘sea posible prever la realización 
de un hecho susceptible de oponerse a la ejecución del contrato, y que este evento pueda 
evitarse con diligencia y cuidado, no hay caso fortuito ni fuerza mayor. Sin duda el deudor  
puede verse en la imposibilidad de ejecutar la prestación que le corresponde, pero su deber 
de previsión era evitar encontrarse  en semejante situación. El incendio, la inundación, el 
hurto, el robo, la muerte de animales, el daño de las cosas, etc., son hechos en general 
previsibles  y que   por su   sola   ocurrencia   no   acreditan   el   caso   fortuito   o  la   fuerza   mayor, 
porque dejan incierto si dependen o no de culpa del deudor. Por consiguiente, es racional  
que el deudor que alegue uno de esos o parecidos acontecimientos, pretendiendo librarse 
del cumplimiento de su obligación, debe no solo probar el hecho, sino demostrar también las 
circunstancias que excluyen su culpa. Y la presunción de culpa que acompaña a quien no ha 
ejecutado   el   contrato,   no   se   destruye   por   la   simple   demostración   de   la   causa   del 
incumplimiento cuando el hecho así señalado es de los que el deudor está obligado a prever 
o impedir. Por ejemplo, el robo y el hurto son hechos que se pueden prever y evitar con solo 
tomar las precauciones que indique la naturaleza de las cosas. No constituye caso fortuito 
sino probando que no obstante fue imposible evitar el suceso: como cuando se consuman  
por un asalto violento que domina la guardia suficiente con que se custodia la cosa...’ (LXIX, 
555)” (CLXV, pág.12)""(CSJ, Cas. Civil, Sent. oct. 11/2005, Exp. 7602. M.P. Pedro Octavio 
Munar Cadena).

ART. 1731. Si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación 
de   éste   subsiste,   pero   varía   de   objeto;   el   deudor   es   obligado   al   precio   de   la   cosa   y   a 
indemnizar al acreedor.
Sin embargo, si el deudor está en mora, y el cuerpo cierto que se debe perece por caso 
fortuito, que habría sobrevenido igualmente a dicho cuerpo, en poder del acreedor, sólo se 
deberá la indemnización de los perjuicios de la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber 
sucedido igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa, y los perjuicios de 
la mora.

JURISPRUDENCIA.  Persistencia de la obligación luego de la destrucción del objeto. 
"La   cosa   se   pierde   o   perece,   como   dice   el   artículo   1729   del   Código   Civil,   cuando   se  
destruye, o cuando deja de estar en el comercio, o cuando desaparece y se ignora si existe.  
En caso de pérdida de la cosa por ocurrir alguna de tales circunstancias, la obligación se  
extingue,   pero   sólo   a   condición   de   que   la   cosa   haya   perecido   sin   hecho   o   culpa   del  
comprador, porque de conformidad con el artículo 1730 ibídem, siempre que la cosa perece  
en poder del deudor, se presume que ha sido por hecho suyo; y de acuerdo con el artículo  
1731, si la cosa perece por obra o durante la mora del deudor, la obligación de éste subsiste,  

227
aunque   varía   de   objeto:   el   deudor,   es   obligado   al   precio   de   la   cosa   y   a   indemnizar   el  
acreedor''. (CSJ, Cas. Civil, Sent. mayo 6/68).

ART. 1732. Si el deudor se ha constituido responsable de todo caso fortuito, o de alguno en 
particular, se observará lo pactado.

ART. 1733. El deudor es obligado a probar el caso fortuito que alega.
Si estando en mora pretende que el cuerpo cierto habría perecido igualmente en poder del 
acreedor, será también obligado a probarlo.

ART. 1734.  Si reaparece la cosa perdida, cuya existencia se ignoraba, podrá reclamarla el 
acreedor, restituyendo lo que hubiere recibido en razón de su precio.

ART. 1735. Al que ha hurtado o robado un cuerpo cierto, no le será permitido alegar que la 
cosa ha perecido por caso fortuito, aun de aquéllos que habrían producido la destrucción o 
pérdida del cuerpo cierto en poder del acreedor.

ART. 1736.  Aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación del deudor, podrá 
exigir   el   acreedor  que  se   le   cedan   los  derechos  o  acciones  que  tenga   el   deudor  contra 
aquéllos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa.

ART.   1737.  Si   la   cosa   debida   se   destruye   por   un   hecho   voluntario   del   deudor,   que 
inculpablemente   ignoraba   la   obligación,   se   deberá   solamente   el   precio,   sin   otra 
indemnización de perjuicios.

ART. 1738. En el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas 
por quienes fuere responsable. 

ART. 1739. La destrucción de la cosa en poder del deudor, después que ha sido ofrecida al 
acreedor, y durante el retardo de éste en recibirla, no hace responsable al deudor sino por 
culpa grave o dolo. 

DOCTRINA. Efectos de la pérdida de la cosa. "Para determinarlos, deben distinguirse dos 
hipótesis en que se sitúan todas las reglas consignadas en el comentado título del código y 
que,   según   se   verá,   son   meras   aplicaciones   de   las   normas   generales   que   gobiernan   la 
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones, salvas algunas reglas que sí son 
especiales; tales hipótesis son: la pérdida no es imputable al deudor, o sí lo es.
682. a)   La pérdida no es imputable al deudor. 1. El artículo 1729 preceptúa: "Cuando el 
cuerpo   cierto   que   se   debe   perece...,   se   extingue   la   obligación...".   No   pudiéndose   dar   o 
entregar precisamente la cosa que ya no existe o que la ley ha puesto fuera del comercio, 
hay imposibilidad de cumplir, física o moral, respectivamente, y por tanto, la obligación se 
extingue por ineludible aplicación de la máxima impossibilium nulla obligatio est (no puede 
haber obligación a lo imposible).

228
2.   El deudor, en principio, no responde por el caso fortuito, pero si lo alega debe probarlo 
(art. 1604); tampoco responde de la pérdida fortuita de la cosa, pero tiene que probar tal 
circunstancia (art. 1733).
3.  El hecho o culpa de un tercero que no depende ni es mandatario del deudor se asimila al  
caso fortuito; el deudor queda a salvo por la pérdida de la cosa, causada por personas de 
quienes no sea responsable (art. 1738). Pero, en este caso, el acreedor puede exigir que el  
deudor le ceda las acciones que tenga contra las personas responsables (art. 1736).
4.   La   culpa   exclusiva   del   acreedor   (mora   creditoria)   también   exonera   al   deudor   de 
responsabilidad; la destrucción de la cosa en poder del deudor, después que ha sido ofrecida 
al acreedor y durante el retardo de éste en recibirla, no hace responsable al deudor, sino por 
culpa grave o dolo (arts. 1605 y 1739).
683. b)  La pérdida es imputable al deudor. 1. Aunque el cuerpo cierto (o el género limitado, 
en   su   caso)   perezca   por   dolo   o   culpa   del   deudor,   la   conclusión   del   artículo   1729   es 
invariable:   la   obligación   se   extingue;   su   cumplimiento   se   hace   imposible,   lo   que 
necesariamente da lugar a la aplicación de la ya citada máxima impossibilium nulla obligatio 
est.   Es,   por   tanto,   inexacta   la   afirmación   que,   en   contradicción   con   el   efecto   invariable 
señalado por el artículo 1729, contiene el artículo 1731: "Si el cuerpo cierto perece por culpa 
o durante la mora del deudor, la obligación de éste subsiste, pero varía de objeto; el deudor 
es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor" (se subraya). No; la obligación 
no   subsiste,   ya   nunca   podrá   ser   cumplida.   Lo   que   ocurre   es   que   la   culpa   del   deudor, 
causante de los perjuicios que sufre el acreedor, le impone a aquel una obligación nueva y 
distinta:   la   indemnizatoria   que,   de   ordinario,   tiene   por   objeto   una   suma   de   dinero 
representativa de una satisfacción por equivalencia del crédito frustrado. Dícese que esto no 
es así, porque, de admitirse, se estaría en presencia de una novación que extinguiría las 
garantías de la obligación novada (ALESSANDRI y SOMARRIVA, Curso de derecho civil, t. 
III, Santiago de Chile, Edit. Naseimento, 1942, num. 726, págs. 432 y ss.). El argumento 
prueba mucho y no prueba nada. En la novación puede darse la reserva de las garantías por 
la voluntad de los contratantes; luego, con mayor razón, la ley puede hacer esta reserva para 
la obligación indemnizatoria que remplaza la obligación principal incumplida, y esto para la 
mejor protección del derecho del acreedor, y aun en detrimento de los terceros garantes de 
la buena fe y diligencia del deudor.
2. Las obligaciones de dar o entregar cuerpo cierto (y también las de igual clase que versen 
sobre cosas de un género limitado) implican la de conservar dichas cosas hasta su entrega, 
so pena de pagar los perjuicios al acreedor (art. 1605). Pero, según los principios generales, 
para que esta sanción sea aplicable al deudor es necesario que éste quebrante los dictados 
de la buena fe y de la diligencia que rigen su conducta (arts. 1603 y 1604); se presume que  
el incumplimiento de la obligación es culposo (art. 1604), presunción que es desvirtuable por 
el   deudor,   mediante   la   prueba   de   la   diligencia   debida   o   del   caso   fortuito   exonerante   de 
responsabilidad (ibídem). Aplicada esta preceptiva general a la pérdida de la cosa debida, el 
deudor sólo  responde  de   ésta   cuando   ocurre   por  su   hecho  o   culpa,  lo  que   se   presume  
cuando la cosa perece en su poder (art. 1730); pero esta presunción es legal y, por tanto, 
desvirtuable, acreditando el deudor la prestación de la diligencia debida o el caso fortuito que 
alega (arts. 1604 y 1733).

229
3.  La   indemnización   de  perjuicios   se   causa  desde   el   momento   en   que   el   deudor   queda 
constituido en mora, si la obligación es positiva (art. 1615), porque, al darse la mora, ya entra 
a jugar la presunción de culpa en el retardo, la cual, lógicamente, debe ser desvirtuada por el 
deudor, probando, por ejemplo —si alega un caso fortuito—, que este es anterior a la mora,  
ya que el posterior no destruye la situación creada por ésta (art. 1604). Pero, en cuanto a la 
pérdida   de  la   cosa   debida,   estas  normas  rectoras sufren   modificaciones:  el   caso   fortuito 
posterior, siendo de aquellos que hubieran dañado la cosa, aun si hubiese sido entregada al 
acreedor, atenúa la responsabilidad del deudor, reduciéndola a la indemnización moratoria o 
por el retardo, o sea, excluyendo de dicha indemnización el precio de la cosa (indemnización 
compensatoria), que sí se debería en el caso contrario, es decir, cuando el caso fortuito no 
hubiera dañado la cosa, de haber sido oportunamente entregada al acreedor (arts. 1604 y 
1731). Sin embargo, el caso fortuito y la circunstancia de que este también habría hecho  
perecer la cosa en poder del acreedor deben ser probados por el deudor, lo que de por sí es 
bastante difícil (art. 1733).
4.   Si   en   principio,   y   según   quedó   visto   en   el   apartado   anterior,   el   caso   fortuito   no 
compromete   la   responsabilidad   del   deudor,   sí   hay   lugar   a   esta   cuando   dicho   deudor   ha 
asumido expresamente todo caso fortuito o el alegado por él (arts. 1604 y 1732).
5. Conforme al artículo 1738, "en el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa  
de las personas por quienes fuere responsable". Es esta una aplicación de la regla según la 
cual el hecho o culpa del tercero solamente constituye caso fortuito exonerante cuando el 
tercero es extraño al deudor, no así cuando es su dependiente o comisionado.
6.  El artículo 1735 no le permite al deudor que ha hurtado o robado una cosa que se pierde  
en su poder exonerarse de responsabilidad alegando un caso fortuito, aun de aquellos que la 
hubieran destruido en poder del acreedor.
7.  Finalmente, el artículo 1737 atenúa la responsabilidad del deudor cuando la cosa perece 
por   un   hecho   voluntario   suyo,   si   este   ignoraba   la   obligación.   En   esta   coyuntura,   la 
indemnización se reduce al precio de la cosa. (OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA 
ACOSTA, Eduardo. Teoría general de los actos o negocios jurídicos. Editorial Temis Librería, 
Bogotá, Colombia, págs. 583 a 585).

TÍTULOXX: la nulidad y la rescisión

ART.  1740.  Es nulo   todo   acto   o  contrato   a  que   falta   alguno   de   los  requisitos  que   la   ley 
prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de 
las partes.
La nulidad puede ser absoluta o relativa.

JURISPRUDENCIA.  Actos susceptibles de ser afectados de nulidad.  "De manera que  


dentro   de   los   diversos   actos   jurídicos   que   pueden   ser   invalidados   por   la   nulidad,   se  
encuentran  en   primer  término   y  por  fuera   de   toda  discusión,  el   contrato,  es  decir,  el   "...  
acuerdo   libre   de   voluntades   destinado   a   crear   obligaciones,   en   cuya   formación  
necesariamente deben concurrir dos partes contratantes, pues es imposible concebirlo como  
el acto de una sola persona (C.C. art. 1495)" (Sent., oct. 10/47, LXIII, 57), celebrado en la  

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forma contemplada en el artículo 1602 del Código Civil, pues allí se prevé que "todo contrato  
legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su  
consentimiento  mutuo  o  por causales legales",  entre   las que   se   cuenta,  desde  luego, la  
nulidad, al tenor de los ordenamientos antes citados; y en segundo lugar, el "acto", o sea,  
todos los demás negocios jurídicos voluntarios, sean éstos convenciones o declaraciones  
unilaterales de voluntad, aunque si bien es cierto que no es dable aplicarle a las diversas  
convenciones que no son contratos la regla de la nulidad por analogía, ello es posible debido  
a   las   variadas   disposiciones   legales   en   las   cuales   se   preceptúa   que   la   omisión   de   un  
determinado   requisito   acarrea   la   nulidad   del   acto,   como   acontece   con   la   tradición,   cuya  
validez depende del cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 742 a 745 del  
Código Civil, o la ausencia de error sobre los aspectos contemplados en los artículos 746 y  
747 ídem". (CSJ, Cas. Civil, Sent. sep. 30/94, Exp. 4165. M.P. Rafael Romero Sierra).

ART. 1741. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la 
omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos 
actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las  
personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.
Hay   así   mismo   nulidad   absoluta  en   los   actos   y   contratos   de   personas   absolutamente 
incapaces.
Cualquiera otra especie de vicio produce  nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del 
acto o contrato. 

DOCTRINA.  Noción de nulidad absoluta y relativa. "La teoría de las nulidades, tanto en 
Colombia como en Francia, ha distinguido dos clases de nulidades: absolutas y relativas. La 
llamada rescisión es una especie de nulidad relativa, con efectos generalmente iguales a los 
de ésta.
El criterio de la distinción entre la nulidad absoluta y la relativa reside en la importancia de la 
norma violada. Si ésta es de interés general, la nulidad es absoluta; si es de aquellas que  
tutelan el interés particular de las personas, la nulidad es relativa.
De   lo   anterior   se   sigue   que   los   motivos   de   nulidad   absoluta   son   más   graves:   falta   de 
formalidades en los actos jurídicos solemnes (requisitos  ad solemnitatem  exigidos por el 
legislador), incapacidad absoluta, falta de consentimiento, ausencia de objeto o de causa, 
ilicitud del objeto o de la causa. La nulidad, en tales casos, tiene su fundamento en la falta de 
uno de los elementos de validez del acto jurídico, elementos exigidos por el legislador en 
favor del interés colectivo.
Y, en todo caso, si la nulidad tiene por fin proteger el interés general, el orden público, es una 
nulidad absoluta. (WEILL, Alex y TERRE, Francis. Droit Civil. "Les obligations", París, Dalloz, 
1975, num. 292; SEVATIER, René. Théorie des obligations. París, Dalloz, 1967, pág. 222).
Las causales que originan la nulidad relativa son menos graves y conciernen tan solo al  
interés   particular:   la   incapacidad   relativa,   el   error,   la   fuerza   y   el   dolo   sufridos   por   el 
contratante (es decir, los vicios del consentimiento) y, finalmente, la lesión enorme. Como 
dice Planiol, hay dos categorías de nulidad porque la ley debe asegurar la protección de dos 
clases de intereses en la conclusión del contrato: los intereses de la comunidad jurídica y los 

231
intereses   privados   (...)".   (TAMAYO   LOMBANA,   Alberto.   Manual   de   Obligaciones.   Editorial 
Temis, 4ª Edición, 1990, págs. 233 y 234).

JURISPRUDENCIA. Nulidad absoluta, relativa e inexistencia. "Si la inexistencia es el no  
ser en el mundo jurídico, como el jamás haberse celebrado un acto; si la nulidad consiste,  
cuando es absoluta, en haber nacido un acto muerto a la vida jurídica, o sea desprovisto de  
toda eficacia, por causa de un vicio que lo afecta in integrum; y, cuando de la relativa se  
trata, en que el acto, aunque nacido con vida jurídica esté trascendido de un vicio que lo  
expone a desaparecer por virtud de la rescisión que logre el interesado en cuya protección a  
favor se encuentre tal sanción establecida; y si la simulación radica en que un acto jurídico  
se estructure a base de dos declaraciones contrapuestas: una aparente y otra oculta, de las  
cuales la segunda aniquile la primera, sin producir entre las partes otra vinculación que la de  
tener que restituir las cosas a su estado anterior —simulación absoluta—, o la declaración  
oculta cambie, transforme o altere la aparente, estableciendo entre las partes una positiva  
relación negocial creadora de una situación jurídica diversa de la anterior al acto simulado y  
llamada a sustituir a  ésta o modificarla —simulación  relativa—, ciertamente se tiene que  
tales   fenómenos   no   pueden   confundirse,   ni   de   ellos   hacerse,   por   lo   tanto,   una   acción  
híbrida". (CSJ, Cas. Civil, Sent. jul. 24/69).

DOCTRINA.  ¿Consagra o no el Código Civil colombiano la figura de la   inexistencia 


como fenómeno distinto a la nulidad absoluta?  "El sentido y alcance de varios textos 
permite concluir que en nuestro sistema jurídico tiene cabida la figura de la inexistencia. El 
legislador la admite implícitamente.
En   primer   lugar,   la   forma   como   el   legislador   clasifica   las   nulidades   absolutas   y   relativas 
implica una clara distinción entre nulidad absoluta e inexistencia.
En efecto, son causales de:

Nulidad absoluta: Nulidad relativa:

El objeto ilícito   Cualquier otra especie de vicio

La causa ilícita

La falta de solemnidades

La incapacidad absoluta

Lo anterior lo dispone el artículo 1741 del Código Civil. Las de la primera columna son las 
únicas nulidades absolutas consagradas por el legislador. Todas las demás son relativas.
El tratadista Ricardo Uribe Holguín hace una observación importante: al no mencionarse la 
ausencia de consentimiento entre las nulidades absolutas, ello implica una distinción entre 
nulidad absoluta e inexistencia, pues no podría pensarse que tal omisión configura apenas 

232
una   nulidad   relativa   (URIBE   HOLGUÍN,   Ricardo.   Cincuenta   breves   ensayos   sobre 
obligaciones y contratos. Bogotá, Editorial Temis, 1970, nums. 24 y 25).
En similar sentido se pronuncia Savatier al decir que en tal caso la nada del contrato es tal  
que   no   exigiría   una   constatación   judicial   si   no   fuera   porque   las   apariencias   inmediatas 
obligan a quien las sufre a hacer reconocer por el juez la inexistencia del contrato (René 
Savatier).
Nos   parece   que   además   de   este   importante   argumento   existen   otros   para   sostener   la 
admisión implícita de la figura de la inexistencia en nuestro derecho.
En primer lugar, y siguiendo la misma lógica del doctor Uribe Holguín, hay que decir que al 
no figurar la falta de objeto en la primera columna, en la de las nulidades absolutas, no es 
factible sostener que se trate de una nulidad relativa. La falta de objeto impide la formación 
del acto. Prueba de ello se encuentra en la clara preceptiva del artículo 1870 del Código 
Civil: "La venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente  
y no existe, no produce efecto alguno" (se subraya). No habla el legislador de que el acto  
quede afectado de nulidad sino que le niega todo efecto. Lo cual equivale a la inexistencia de 
la venta. Falta un elemento esencial del contrato.
Por   otra   parte   —como   se   ha   sostenido   en   la   doctrina   universal—   las   nulidades   en   el 
matrimonio son textuales. Quiere ello decir que no existen otras causales de nulidad del 
matrimonio   que   las   consagradas   taxativamente   por   el   legislador.   Entre   nosotros   esas 
causales son las contempladas por los artículos 140 del Código Civil y 13 de la Ley 57 de 
1887. Entre ellas no figura la identidad de sexo. Bien se sabe que la diferencia de sexo es —
en la doctrina universal— un elemento esencial para la validez del matrimonio.
De donde se sigue que encuentra cabida una vez más en nuestra legislación la figura de la 
inexistencia. Si no puede predicarse ni siquiera la nulidad de un supuesto matrimonio en el  
que  se   presente   la  identidad   de   los  sexos  —porque   las  nulidades  son   taxativas  en   este 
terreno— forzoso será hablar de matrimonio inexistente. (Lo dicho acerca del matrimonio 
pasaría a tener un valor relativo, en forma general, si se tiene en cuenta que el 25 de junio  
de 1989 entró en vigencia en Dinamarca una ley que permite el matrimonio civil entre parejas 
del mismo sexo, con efectos civiles).
Finalmente, ante la falta de solemnidades el legislador se pronuncia en forma tal que da la 
idea de la inexistencia del acto más que de su nulidad absoluta. Pueden servir de ejemplo 
las siguientes disposiciones:
"ART.  1457.—No valdrá la donación entre vivos, de cualquiera especie de bienes raíces, si 
no   es   otorgada   por   escritura   pública,   inscrita   en   el   competente   registro   de   instrumentos 
públicos".
"ART. 1857, inc. 2º:  La  venta  de   los bienes raíces y servidumbres y  la   de  una  sucesión 
hereditaria,   no   se   reputan   perfectas   ante   la   ley,   mientras   no   se   ha   otorgado   escritura 
pública".   Esta   norma   debe   armonizarse   con   el   Decreto   1712   de   1989,   referente   a   las 
donaciones ante notario.
Si los actos a que se refieren los artículos anteriores no valen, no se perfeccionan ante la ley, 
es porque no han alcanzado su ser jurídico, son inexistentes. Si tal ocurre, no podrán ni 
ratificarse, ni validarse por la prescripción. Lo que sí es posible cuando se trata de actos 
afectados de nulidad, como se verá.

233
Por   último,   una   norma   general,   la   del   artículo   1500   del   Código   Civil,   habla   del   contrato 
solemne en forma tal, que permite pensar en la figura de la inexistencia. Dice el texto que el 
contrato   es   "solemne   cuando   está   sujeto   a   la   observancia   de   ciertas   formalidades 
especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil".
Concordada esta regla con la del artículo 1760 del mismo código, se puede asegurar una vez 
más la admisión implícita de la inexistencia en nuestro ordenamiento positivo: "La falta de 
instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley 
requiere esa solemnidad; y se mirarán como no ejecutados o celebrados aun cuando en 
ellos se prometa reducirlos a instrumento público..." (se subraya). El artículo 265 del Código 
de Procedimiento Civil se pronuncia en igual sentido, al referirse al instrumento público  ad  
substantiam actus.
El   Código   de   Comercio   no   deja   duda   respecto   a   la   admisión   de   la   inexistencia,   cuando 
expresa: Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades 
sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte 
alguno   de   sus   elementos   esenciales   (art.   898­2)".   (...)".   (TAMAYO   LOMBANA,   Alberto. 
Manual de obligaciones. Editorial Temis, 4ª Edición, 1990, págs. 234 a 237).

JURISPRUDENCIA. Efecto de la nulidad material dentro de un proceso. "Ahora bien, la  
sanción anterior al igual que las restantes establecidas en la ley para los actos jurídicos  
irregulares, surgen y producen sus efectos en el exclusivo  ámbito del derecho material, o  
sea, que no tienen por qué repercutir sobre el proceso como tal, por lo que resulta obvio  
decir   que   la   invalidez   o   la   ineficacia   del   contrato   que   el   juez   declare,   o   seabstenga   de  
declarar, no afecta la actuación judicial donde se emita la pertinente decisión en torno a  
aquélla. Esa actuación será nula o anulable únicamente en cuanto se incurra en alguna de  
las causales taxativamente previstas en el artículo 140 del  Código de Procedimiento Civil,  
caso   en   el   cual,   la   invalidez   deviene   de   la   infracción   de   normas   procesales   mas   no   de  
aquellas de derecho sustancial que regulan lo relativo a la eficacia de los contratos.
Declarada, por ejemplo, la nulidad de la integridad de un proceso, el problema de la invalidez  
de un negocio jurídico que allí pudiera estarse discutiendo,  continuará vigente. Y viceversa:  
no obstante la declaratoria de nulidad del negocio, el proceso, en sí, tiene su propia esfera  
de validez como quiera que su dimensión o perspectiva jurídica es otra.
(...).
Así   las   cosas,   la   supuesta   ineficacia   contractual   que   el   tribunal   dejó   de   decretar   en   la  
sentencia,   de   ningún   modo   incide   sobre   la   actuación   procesal   que   se   ha   surtido   con  
posterioridad, la que sólo es nula en la medida en que se incurra en alguna de las causales  
expresamente previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, a ninguna de  
las cuales alude el recurrente" (CSJ, Cas. Civil, Sent. nov. 17/93, Exp. 3851. M.P. Héctor  
Marín Naranjo).

JURISPRUDENCIA. Equivalencia entre nulidad y rescisión. "En diversas ocasiones la ley  
hace uso del vocablo "nulidad" para designar el fenómeno de la rescisión y en otras se vale  
de esta última palabra para designar nulidad relativa. De este modo, en el campo jurídico, las  
dicciones "nulidad" y "rescisión" tienen muchas veces un mismo alcance, y de ahí que, al  

234
pedirse, como en el caso de este juicio, "que se declare nula y rescindida por lesión enorme"  
la   mencionada   partición   de   bienes,   no   pueda   entenderse   que   se   ejercitan   dos   acciones  
distintas y concurrentes con respaldo en una causa única. La expresión transcrita no admite  
esta inteligencia; por el contrario, la frase "por lesión enorme", indicativa de la causa que  
induce a solicitar que se declare "nula y rescindida" la partición, denota que la demanda no  
se refiere sino a una sola acción, cual es la de rescisión o nulidad relativa de la partición.
Atribuirle a la expresión sobredicha el alcance de que implica el ejercicio de dos acciones  
diferentes y por contera incompatibles, como son las deducidas en este caso por el fallo  
acusado, equivale a incurrir en un manifiesto error de derecho"(CSJ, Cas. Civil, Sent. oct.  
28/68).

JURISPRUDENCIA.  Nulidad   e   invalidez   son   sinónimos.   "Es   nulo   el   contrato   cuando  


carece de cualquiera de los siguientes requisitos: la capacidad de las partes contratantes  
(C.C.,   art.   1502   ,   ord.   1º);   la   licitud   del   objeto   u   objetos   de   las   obligaciones   que   está  
destinado a crear (ord. 3º, ibíd.); la licitud de la causa (ord. 4º ibíd.); consentimiento exento  
de   vicios   (ord.   2º,   ibíd.);   y   ciertas   formalidades   impuestas   por   la   naturaleza   misma   del  
contrato o por la calidad o estado de las personas que lo celebran (art. 1500).
En los incisos primero y segundo del artículo 1741 se enumeran taxativamente las causas de  
la nulidad absoluta, que son: la incapacidad absoluta de cualquiera de los contratantes, la  
ilicitud del objeto y objetos, la ilicitud de la causa y la omisión de requisitos o formalidad  
impuesta por la naturaleza misma del contrato. Los demás vicios producen nulidad relativa:  
la incapacidad relativa de cualquiera de las partes, los vicios del consentimiento y la falta de  
requisito o formalidad exigido por la ley en atención a la calidad o estado de cualquiera de  
los contratantes (inc. final del citado art. 1741).
Conforme al artículo 1740, "es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos  
que la ley prescribe para  el valor  (se subraya) del mismo acto o contrato...''. De donde se  
concluye con toda evidencia, que, dentro del régimen civil colombiano, nulidad o invalidez 
son vocablos sinónimos"(CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 12/71).

JURISPRUDENCIA.  Alcances de la declaratoria de nulidad respecto de una unión de  
contratos. No afecta necesariamente toda la unión.  "Tienen aceptado la doctrina y la  
jurisprudencia patrias que, aun prescindiendo de los contratos atípicos, o sea de aquellas  
convenciones cuyo contenido es tan particular que no pueden asimilarse a ninguno de los  
contratos   tipos,   una   convención   jurídica   ajustada   entre   las   partes   puede   presentar  
combinadas  prestaciones correspondientes  a  diversos  contratos  nominados.  Y  han   dicho  
que estas uniones de contratos pueden ser: a) unión simplemente externa, que es la que  
corresponde a aquella en que los distintos pactos, independientes unos de otros, aparecen  
unidos externamente sin que haya subordinación de los unos respecto de los otros; b) unión  
con dependencia unilateral o bilateral, en la cual los distintos contratos que aparecen unidos  
son queridos como un todo, estableciéndose entre ellos una recíproca dependencia en el  
sentido de que el uno se subordina al otro u otros; y c) unión alternativa, caracterizada por la  

235
existencia de una condición que enlaza los distintos contratos en forma que si el suceso  
positivo no acaece o si acaece el negativo, se entiende concluido uno u otro.
Nota además la doctrina, y con ella la jurisprudencia, que no pueden aplicarse en absoluto y  
sin excepción las reglas establecidas para un tipo determinado de contrato, cuando el que se  
celebró, no obstante pertenecer a ese tipo, exija un trato divergente, debido a su fin especial,  
articulado en la convención misma. Ese trato divergente conduce a afirmar que, tratándose  
sobre todo de una unión simplemente externa o formal de contratos, la nulidad pronunciada  
para uno de ellos no incide en el otro u otros, o sea que el conjunto del contrato no se  
deshace sino en la parte a la cual trasciende jurídicamente el vicio" (CSJ, Cas. Civil, Sent.  
ago. 12/76).

JURISPRUDENCIA.  La   inoponibilidad   está   consagrada   legalmente   en   el   concierto 


jurídico  colombiano.  "Si  bien   es  verdad   la  inoponibilidad   no   se   encuentra  debidamente 
sistematizada en el derecho positivo patrio, como sí lo está, por ejemplo, la nulidad de los 
negocios   jurídicos,   respecto   de   la   cual   el   Código   Civil   en   particular   dedica   toda   una 
estructura normativa a regularla en su doble faceta, no lo es menos que ninguna duda existe 
acerca   de   su   consagración   legal,   pues,   así   sea   de   manera   diseminada,   existen   en   el 
concierto   jurídico   colombiano   diversas   disposiciones   a   través   de   las   cuales   emerge   su 
regulación legal, como lo son,  verbi gratia, los artículos 640, 1505, 1871, 2105 del Código 
Civil y 833 del Código de Comercio, entre otros, en los cuales se prevén algunos de los 
eventos   en   que   el   acto   o   contrato   deviene   inoponible   haciendo   que   el   mismo   se   torne 
ineficaz frente a quien en un momento dado ostentare la condición de tercero. Alrededor de 
esta específica y puntual temática ha de reiterarse que sin desconocer que “el legislador, 
normalmente,   como   ocurre   en   nuestro   código,   no   establece   una   teoría   general   de   la 
inoponibilidad”, cual efectivamente “lo hace con la nulidad”, lo cierto es que dicha institución 
sí “está establecida en numerosos preceptos, y su existencia está reconocida por todos los 
autores y la jurisprudencia”(1) (CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 15/2006, Exp. 1995­9375­01  M.P.  
Cesar Julio Valencia Copete).
(1) Abeliuk Manasevich, René, Las obligaciones, Ediar Editores Ltda., Santiago de Chile, 
1983, pág.134.

JURISPRUDENCIA.  La falta de poder bastante para celebrar en nombre de otro una 
compraventa no genera nulidad absoluta sino la inoponibilidad del negocio frente al 
supuesto   mandante.  "La   falta   de   poder   bastante   para   celebrar   en   nombre   de   otro   una 
compraventa no es una eventualidad de las contempladas en el transcrito artículo 1741 del 
Código Civil como generador de nulidad absoluta, más cuando esa disposición puntualiza 
que la omisión de requisitos formales prescritos por la ley para el valor del acto o contrato 
necesariamente debe atañer “a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las 
personas que los ejecutan o acuerdan”, tópico sobre el que la Corte ya tuvo oportunidad de 
expresar que no “se trata entonces de la ausencia de cualquier formalidad, sino de aquella 
que la propia ley consideró como un complemento necesario de la voluntad, al estimar que 
ésta por sí sola no era idónea o suficiente para producir el correspondiente efecto jurídico. 
De manera que esa formalidad tiene que ser exigida por la propia ley, que además debe 

236
asignarle el carácter ad sustantiam actus, pues sólo así se estaría frente a un requisito cuya 
desatención generaría la nulidad absoluta del acto o contrato, dado el régimen de reserva y 
taxatividad   que   en   materia   de   nulidades   consagra   el   Código   Civil.   La   omisión   de   otros 
requisitos y formalidades que no estén prescritos por la ley 'para el valor' del acto o contrato, 
genera consecuencias distintas, pero no la nulidad absoluta que se examina en este evento” 
(Sent. 62/2000, mayo 24, Exp. 5267).
Específicamente sobre el particular se hace necesario transcribir a espacio lo expresado por 
esta corporación en fallo de 30 de noviembre de 1994, ocasión en la que reiteró que la falta 
de poder en quien se dice ser mandatario de un tercero, no genera la nulidad del acto o  
contrato en el que intervenga aduciendo tal calidad, ni cualquier otro vicio cuyo estudio el 
juez deba, de oficio, abordar ab initio, sino que da lugar a un fenómeno bien distinto como lo 
es   el   de   la   inoponibilidad   del   negocio   frente   al   supuesto   mandante,   inoponibilidad   que,  
entonces, debió ser alegada acá por la afectada" (CSJ, Cas. Civil, Sent. ago. 15/2006, Exp.  
1995­9375­01. M.P. César Julio Valencia Copete).

ART. 1742. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de 
parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que  
tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el 
interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede 
sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria.

JURISPRUDENCIA. Un tercero tiene interés jurídico para pretender la nulidad absoluta 
de un contrato de compraventa.  "(...). Conforme al artículo 2º de la Ley 50 de 1936, “La 
nulidad absoluta... puede alegarse por todo el que tenga interés en ello...”.
Según el texto precedente, la nulidad absoluta de un contrato puede pretenderla además de 
quienes intervinieron en su celebración y son parte del mismo, todos aquellos que resulten 
afectados por las consecuencias jurídicas del referido acto. Una norma de este linaje, se ha 
dicho por la doctrina, amplía el panorama de la legitimación cuando se trata de impugnar por 
vía de nulidad absoluta, no sólo porque está de por medio el orden público, sino con el fin de 
asegurar   y  garantizar   la   vigencia   de   los   principios   de   buena   fe,  justicia   y   equidad   en   la  
relación negocial.
"(...). En el asunto sub judice el actor impetra la nulidad absoluta por objeto ilícito del contrato 
de compraventa ....
Según el demandante, su interés jurídico para pretender la nulidad de dicho contrato, surge 
de la situación posesoria ejercida por más de veinte (20) años sobre parte del inmueble 
objeto del contrato, la cual le permite alegar, como en efecto lo hizo antes de presentar la 
demanda de nulidad, la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio.
Ciertamente,   la   circunstancia   descrita   por   el   demandante,   aunada   a   la   condición   de   la 
entidad   compradora   del   bien   (...),   llevan   a   dejar   por   averiguado   que   el   contrato   de  
compraventa objeto de la pretensión, produjo un efecto jurídico negativo en el patrimonio del 
actor al hacer inocua la alegada posesión material que sobre parte del bien enajenado venía 
ejerciendo como hecho precedente al acto impugnado, pues a partir de él y por virtud de la 

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tradición que de la propiedad (...) el inmueble se hizo imprescriptible al tenor de lo dispuesto 
por el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil.
En   esta   afección,   radica   entonces,   el   interés   jurídico   del   demandante   para   pretender   la 
nulidad absoluta del contrato de compraventa que involucró el sector del inmueble por  él 
poseído,   porque   en   tanto   ese   contrato   conserve   su   validez   y   con   ella   la   de   la   tradición 
efectuada (...), la pretensión de usucapión carece de tutela jurídica. (CSJ, Cas. Civil, Sent. 
ago. 2/99, Exp. 4937. M.P. José Fernando Ramírez Gómez).

JURISPRUDENCIA.  Qué  se  entiende   por  interés  como  fundamento  legitimante  para 
que tercero demande la nulidad absoluta de un contrato. "(...). Desde siempre doctrina y 
jurisprudencia se han preocupado por averiguar el significado de la expresión “interés”, como 
fundamento legitimante de los terceros, porque como se anotó, el precepto en comentario 
identifica a estos como “titulares de la acción de nulidad absoluta”, al lado de las partes y el 
Ministerio Público “en el interés de la moral o de la ley”, sin perjuicio del deber de oficiosidad 
que la norma atribuye al juez, para cuando se dan las circunstancias que ella misma señala.
La doctrina y la jurisprudencia chilena al examinar texto similar al colombiano (art. 1683 del 
Código Civil chileno), han estado de acuerdo en que la norma se refiere a quienes tienen un 
interés económico o patrimonial en la declaración de nulidad absoluta, o sea a quien derive 
de la satisfacción de la pretensión un beneficio pecuniario, quedando excluido, según lo dice 
Claro Solar, el interés puramente moral porque éste es el que motiva la declaración por parte 
del Ministerio Público.
Esta corporación, también ha precisado que el interés que legitima al tercero es un interés 
económico que emerge de la afección que le irroga el contrato impugnado. (Casaciones de 
ago. 17/893, G.J. t. IX, pág. 2, de jul. 13/896, G.J. t. XII, pág. 13; de sep. 29/17, G.J. t. XXVI, 
pág. 180; de oct. 8/25, G.J. t. XXXV, pág. 7; de mayo 20/52, G.J. t. LXXII, pág. 125, entre 
otras). Desde luego que el “interés” al cual se refiere el artículo inicialmente citado, no es 
distinto   al   presupuesto   material   del   interés   para   obrar   que   debe   exhibir   cualquier 
demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se derivarían del despacho 
favorable de la pretensión, el cual se traduce en el motivo o causa privada que determina la  
necesidad   de   demandar,   que   además   de   la   relevancia   jurídico   sustancial,   debe   ser 
concreto, o sea existir para el caso particular y con referencia a una determinada relación 
sustancial;  serio  en tanto la sentencia favorable confiera un beneficio económico o moral, 
pero en el ámbito de la norma analizada restringido al primero, y  actual, porque el interés 
debe existir para el momento de la demanda, descartándose por consiguiente las meras 
expectativas o las eventualidades, tales como los derechos futuros.  (CSJ, Cas. Civil, Sent.  
ago. 2/99, Exp. 4937. M.P. José Fernando Ramírez Gómez).

JURISPRUDENCIA.  El   juez   tiene   no   solo   la   potestad   sino   el   deber   de   declarar   la 


nulidad absoluta de un contrato, aún en forma oficiosa, pero dicho poder está limitado 
por los condicionamientos que consagra el artículo 1742 del Código Civil. "Cuando en 
la   formación   de   un   contrato   se   han   subestimado   exigencias   legalmente   impuestas   para 
dotarlo de validez, cuya inobservancia se sanciona con la nulidad absoluta del respectivo 
pacto, el artículo 1742 del Código Civil, subrogado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, 

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atribuye al juez no solo la potestad, sino el deber de privarlo de la eficacia normativa que por  
principio   le   corresponde,   declarando   la   nulidad   absoluta   del   mismo,   aun   sin   petición   de 
parte,   siempre   que   “...aparezca   de   manifiesto   en   el   acto   o   contrato”,   según   lo   declara 
textualmente la norma.
La previsión legal en comentario consagra una aplicación particular del principio inquisitivo, 
en   tanto   autoriza   la   oficiosidad   del   juez,   atribución   cuya   justificación   se   halla   en   el 
fundamento mismo de tal especie de nulidad, establecida como se sabe en interés de la 
moral, el orden público y el respeto debido a las normas de carácter imperativo, postulados 
cuya protección no puede quedar sometida exclusivamente a la iniciativa particular, como 
ocurriría   si   el   aniquilamiento   de   los   negocios   jurídicos   que   los   contrarían   solo   pudiere 
declararse a ruego suyo.
Empero, como desde antaño lo ha venido exponiendo la doctrina de la Corte, ese poder 
excepcional que al fin de cuentas comporta un control de legalidad en torno a la actividad  
negocial, está sujeto o limitado por los condicionamientos que la propia norma consagra y 
que la corporación ha identificado así: “... 1)   Que la nulidad aparezca de manifiesto en el 
acto o contrato, es decir, que a la vez que el instrumento pruebe la celebración del acto o 
contrato,   demuestre   o   ponga   de   bulto   por   sí   solo   los   elementos   que   configuran   el   vicio 
determinante de la nulidad absoluta; 2) Que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio 
como fuente de derecho u obligaciones para las partes; y 3) Que al pleito concurran, en 
calidad   de   partes,   las   personas   que   intervinieron   en   la   celebración   de   aquel   o   sus 
causahabientes, en guarda del principio general que enseña que la declaración de nulidad 
de un acto o contrato en su totalidad no puede pronunciarse sino con audiencia de todos los 
que lo celebraron” (G.J. T. CLXVI, pág. 631). Criterio que ha reiterado entre otras, en sus 
sentencias del 10 de octubre de 1995, 10 de abril de 1996 y 20 de abril de 1998.
(...).
3. Como se aprecia sin dificultad, olvidando que el poder legalmente reconocido al juzgador  
para declarar la nulidad absoluta de un negocio jurídico está supeditado a que el vicio que la 
origina “...aparezca de manifiesto en el acto o contrato”, es decir, se perciba a simple vista, el  
sentenciador   declaró   la   nulidad   absoluta   de   la   promesa   de   compraventa   materia   de   la 
pretensión resolutoria por un vicio que no aparece manifiesto, ya que para verificarlo hubo de  
acudir a otras piezas probatorias y procesales, como el certificado de tradición del inmueble 
prometido en venta y la respuesta a la demanda, circunstancia que de suyo descartaba la 
procedencia   de   la   declaratoria  ex   officio,  por   ausencia   de   las   condiciones   positivamente 
requeridas   para   habilitarla   (CSJ,   Cas.   Civil,   Sent.   mar.   11/2004,   Exp.   7582.   M.P.   José  
Fernando Ramírez Gómez).

ART.   1743.  La   nulidad   relativa   no   puede   ser   declarada   por   el   juez   o   prefecto   sino   a  
pedimento de parte; ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo 
interés de la ley; ni puede alegarse sino por aquéllos en cuyo beneficio la han establecido las 
leyes, o por sus herederos o cesionarios; y puede sanearse por el lapso de tiempo o por  
ratificación de las partes.

239
La incapacidad de la mujer casada que ha obrado sin autorización del marido o del juez o 
prefecto en subsidio, habiendo debido obtenerla, se entiende establecida en beneficio de la 
misma mujer y del marido.

ART. 1744. Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus 
herederos o cesionarios podrán alegar nulidad.
Sin embargo, la aserción de mayor edad, o de no existir la interdicción, u otra causa de 
incapacidad, no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de nulidad.

ART.   1745.  Los   actos   y   contratos   de   los   incapaces,   en   que   no   se   ha   faltado   a   las 
formalidades y requisitos necesarios, no podrán declararse nulos ni rescindirse, sino por las 
causas   en   que   gozarían   de   este   beneficio   las   personas   que   administran   libremente   sus 
bienes.
Las corporaciones de derecho público y las personas jurídicas son asimiladas en cuanto a la 
nulidad de sus actos o contratos a las personas que están bajo tutela o curaduría.

ART. 1746. La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a 
las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese 
existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita.
En   las   restituciones   mutuas   que   hayan   de   hacerse   los   contratantes   en   virtud   de   este  
pronunciamiento,   será   cada   cual   responsable   de   la   pérdida   de   las   especies   o   de   su 
deterioro,   de   los   intereses   y   frutos,   y   del   abono   de   las   mejoras   necesarias,   útiles   o 
voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena fe o 
mala fe de las partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en 
el siguiente artículo.

JURISPRUDENCIA. Efectos retroactivos de la nulidad. "El principio de la retroactividad es  
dominante en los efectos de toda declaración de nulidad. La sentencia que tal dispone no  
hace   sino   verificar   una   nulidad   que   ha   existido   siempre;   el   contrato   nulo   no   se   ha  
perfeccionado nunca y no ha producido efecto jamás.
Exceptuada la anulación del matrimonio, fundándose en el indicado principio, que se halla  
consagrado positivamente en el artículo 1746 del Código Civil, han sostenido concordemente  
la   doctrina   y   la   jurisprudencia  patrias  que  el   efecto   propio   y   natural   de   toda   declaración  
judicial de nulidad es la restauración completa de las cosas al estado en que se hallarían si  
no hubiese existido el acto o contrato nulo. "Como la sentencia que declara la nulidad de un  
acto produce efectos ex tunc, —ha dicho la Corte— se supone que tal acto o contrato no  
tuvo existencia legal, y entonces, por imperativo de lógica, hay que restaurar las cosas al  
estado en que se hallarían si dicho acto o contrato no se hubiera celebrado" (G.J. CXXXII,  
250).
Si, pues, por virtud del efecto retroactivo de la declaración judicial de toda nulidad sustancial,  
excepto   tratándose   del   matrimonio,   las   cosas   deben   regresar   al   estado   en   que   se  
encontraban   antes   del   otorgamiento   del   acto   o   contrato   nulo,   la   sentencia   que   haga   tal  
declaración, así lo sea oficiosamente, y no regule a la vez las prestaciones mutuas de los  

240
contratantes, infringe por inaplicación del artículo 1746 del Código Civil". (CSJ, Cas. Civil,  
Sent. abr. 17/75).

JURISPRUDENCIA.  Restituciones recíprocas derivadas de la declaración de nulidad.  
"2.   En   el   punto   de   las   prestaciones   recíprocas,   ha   dicho   la   Corte   que   las   disposiciones  
legales que gobiernan las prestaciones mutuas a que puede haber lugar, por ejemplo, en las  
acciones reivindicatorias y de nulidad, tienen su fundamento en evidentes y claras razones  
de equidad, que procuran conjurar un enriquecimiento indebido. Por tal razón, ha repetido  
esta corporación, tales restituciones mutuas quedan incluidas en la demanda, de tal manera  
que el juzgador debe siempre considerarlas en el fallo, bien a petición de parte, ora de oficio.  
De suerte que cuando se declara la nulidad de un negocio jurídico, o su ineficacia, como en  
el caso presente, no sólo debe restituirse, por la parte obligada a ello, la suma de dinero  
recibida   en   desarrollo   del   contrato   anulado   o   ineficaz,   con   la   consiguiente   corrección  
monetaria, sino también el valor de los intereses que como consecuencia normal habría de  
producir toda suma de dinero, pues el efecto general y propio de toda declaración de nulidad  
de un negocio jurídico, es el de retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no  
hubiese existido el acto o contrato nulo. Por tal virtud, la sentencia de nulidad ciertamente  
produce efectos retroactivos y, por consiguiente, cada parte tiene que devolver a la otra lo  
que  ha   recibido  como  prestación   del  negocio  jurídico  anulado,  o  sea, las partes  quedan  
obligadas a devolverse lo que recíprocamente se hubieren entregado en desarrollo de la  
relación jurídica declarada nula, razón por la cual, dice el  artículo 1746 del Código Civil, que  
"en   las   restituciones   que   hayan   de   hacerse   los   contratantes   en   virtud   de   este  
pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o su deterioro,  
de   los   intereses  y   frutos,   y   del   abono   de   las   mejoras   necesarias,   útiles   o   voluntarias,  
tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena o mala fe de las  
partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo  
siguiente"(subraya   la   sala)".   (CSJ,   Cas.   Civil,   Sent.   jun.   15/95,   Exp.   4398.   M.P.   Rafael  
Romero Sierra).

JURISPRUDENCIA.  Restituciones   mutuas   y   reajuste   monetario   de   las   sumas  


devueltas como consecuencia de la nulidad. "2.  Ahora bien, si lo que debe restituirse por  
una de las partes por razón de la declaratoria de nulidad de un negocio jurídico consiste en  
una suma de dinero, cuyo valor nominal se ha envilecido, su devolución debe hacerse con el  
consiguiente ajuste monetario, tal como lo tiene sentado la jurisprudencia de la Corte, al  
afirmar en el punto lo siguiente: "Entonces, si con motivo del fallo de nulidad, a una de las  
partes   le corresponde devolver determinada suma de dinero y por el tiempo transcurrido  
entre el recibo de dicha suma y su restitución no mantiene su valor real de cambio, por  
cuanto ha sido afectado por el fenómeno de la depreciación, la devolución debe hacerse con  
el consiguiente ajuste, que comprenda la desvalorización de la moneda... Así como una de  
las   partes,   por   efecto   de   la   nulidad,   va   a   recibir   un   bien   raíz,   seguramente   valorizado,  
simétricamente la otra parte que va a recibir determinada suma de dinero se le debe entregar  
igualmente valorizada (Cas. Civil del 24 de marzo de 1983).

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3.  El criterio precedente ya había sido sostenido por la doctrina foránea, especialmente por  
la Corte Suprema de Chile, al precisar los alcances del artículo 1687 del Código Civil de ese  
país, que es absolutamente igual al artículo 1746 del Código Civil colombiano". (CSJ, Cas.  
Civil, Sent. feb. 1º/94, Exp. 4090. M.P. Alberto Ospina Botero).

JURISPRUDENCIA. Excepciones al efecto retroactivo de la declaración de nulidad. "5.  
Pero ese efecto retroactivo de la declaración de nulidad admite excepciones, en primer lugar,  
cuando la nulidad proviene de un objeto o causa ilícita; en segundo lugar, cuando se declara  
nulo el contrato celebrado con una persona incapaz omitiéndose los requisitos que la ley  
exige y, en tercer lugar, por razones de interés público.
Las dos primeras excepciones están contempladas en los artículos 1525, 1746 y 1747 del  
Código   Civil.   La   primera   disposición   prohíbe   repetir   lo   que   se   haya   dado   o   pagado   a  
sabiendas de la ilicitud, y la segunda, en igual forma, lo que se haya dado o pagado al  
incapaz, salvo prueba de haberse hecho éste más rico.
La   tercera   excepción   viene   impuesta   por   las   necesidades   del   servicio   público,   dada   la  
primacía   del   interés   social   por   sobre   el   particular,   establecida   en   el   artículo   58   de   la  
Constitución Nacional (antes art. 30). Siendo, como es, la propiedad una función social, al  
tenor de la disposición constitucional, debe ceder frente al interés general, por lo cual no  
siempre es conducente la acción restitutoria o reivindicatoria, sino una sustitutiva de carácter  
compensatorio".   (CSJ,   Cas.   Civil,   Sent.   ago.   18/93.   Exp.   2985.   M.P.   Nicolás   Bechara  
Simancas).

JURISPRUDENCIA. La restitución de dinero procede con  corrección monetaria y pago  
de   intereses.  "...   3.   Si   el   contrato   se   ha   cumplido,   en   todo   o   en   parte,   y   lo   que   debe  
restituirse   por   uno   de   los   contratantes,   con   motivo   de   la   declaración   judicial   de   nulidad  
consiste en una suma de dinero, cuyo valor nominal se ha envilecido, su devolución debe  
hacerse con el consiguiente ajuste monetario, tal como lo tiene afirmado la jurisprudencia de  
la Corte, al sostener en uno de los diferentes fallos, que sobre el particular ha pronunciado,  
que   "si   con   motivo   del   fallo   de   nulidad,   a   una   de   las   partes   le   corresponde   devolver  
determinada suma de dinero y si por el tiempo transcurrido entre el recibo de dicha suma y  
su   restitución   no   mantiene   su   valor   real   de   cambio,   por   cuanto   ha   sido   afectado   por   el  
fenómeno de la depreciación, la devolución debe hacerse con el consiguiente ajuste que  
comprenda la desvalorización de la moneda..." (Cas. Civil, mar. 24/83).  Y esto tiene soporte  
en el mismo artículo 1746 del Código Civil, porque cuando este precepto ordena que las  
partes deben ser "restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el  
acto o contrato nulo está indicando que el dinero debe restituirse con el poder de compra  
que tenía en ese entonces y, por ende, si entre la fecha del recibo y la fecha de devolución,  
se ha envilecido, se impone, por consiguiente, su ajuste monetario.
4.  También tiene definido la jurisprudencia que para los eventos en que se deba restituir una  
suma de dinero a consecuencia de la declaratoria de nulidad de un negocio jurídico, su  
devolución   debe   ordenarse   con   ajuste   monetario,   aun   ex   oficio,   sin   que   en   este   último  
evento, el fallo que así se pronuncie, se resienta de inconsonancia.

242
5.   De otro lado, también ha sentado la Corte que las disposiciones legales que gobiernan  
las   prestaciones   mutuas   a   que   puede   haber   lugar,   por   ejemplo,   en   las   acciones  
reivindicatorias   y   de   nulidad,   tienen   su   fundamento   en   evidentes   y   claras   razones   de  
equidad, y se trata de evitar un enriquecimiento indebido. Por tal razón, quedan incluidas en  
la demanda, de tal manera que el juzgador debe siempre considerarlas en el fallo, bien a  
petición de parte, ora de oficio.  De suerte que cuando se declara la nulidad de un negocio  
jurídico, no sólo debe restituirse la parte del precio pagado, con corrección monetaria, sino  
los intereses que como consecuencia normal habría de producir toda suma de dinero, que  
siendo el contrato de naturaleza comercial, sería el bancario corriente". (CSJ, Cas. Civil,  
Sent. mar. 7/94, Exp. 4163. M.P. Alberto Ospina Botero).

DOCTRINA. Si se reconoce corrección monetaria e intereses, éstos serán los legales. 
"Por eso, si ante supuestos de la índole del que fue ventilado en el proceso y porque así lo 
impone el artículo 1746 del Código Civil, ha de concederse por los jueces el reajuste del 
capital para fijar el alcance de la respectiva obligación restitutoria de origen legal a cargo de 
una   de   las   partes,   es   también   en   guarda   del   justo   equilibrio   que   aquella   norma   manda 
observar que la medida de la deuda por intereses accesoria no debe determinarse con base  
en tasas que tiendan de algún modo a recomponer de nuevo ese capital erosionado pues 
dos veces se estaría cubriendo un único concepto que, en síntesis, no es cosa distinta al 
deterioro por inflación del poder de compra que el hoy acreedor del reembolso pagó en su 
momento para cumplir los compromisos adquiridos por virtud del negocio con posterioridad 
invalidado.   Las   tasas   de   interés   que   en   consecuencia   pueden   desempeñar   una   función 
adecuada en este ámbito son las que por ministerio de la ley rigieron en el país en épocas 
en   que   la   caída   progresiva   del   poder   adquisitivo   de   la   moneda   no   tuvo   las   dramáticas 
características  que   actualmente   la   identifican,  es  decir  aquellas  tasas  que   con   apoyo   en  
textos  legales expresos  como  los artículos 1617  y  2232 del Código  Civil, podían tenerse 
como expresión prudente del valor de la contraprestación del plazo, como el justo precio del 
uso   de   recursos   financieros   ajenos   o,   en   fin   como   el   precio   mesurado   por   el   sacrificio 
consentido de liquidez siempre bajo el supuesto de que todo se desenvuelve en condiciones 
de   estabilidad   económica   ideales   y   que   por   lo   mismo   no   es   apreciable   el   efecto   de 
influencias extrañas sobre la tasa neta de interés señalada por la ley". (Salv. de Voto M. 
Carlos Esteban Jaramillo Schloss. CSJ, Cas. Civil, Sent. mar. 7/94, Exp. 4163).

JURISPRUDENCIA.  La  mención de intereses corrientes no siempre  se  refiere  a los  


comerciales.  "De   manera   que   aun   cuando   el   ad   quem   ordenó   en   su   sentencia   al  
prometiente   vendedor   devolver   la   parte   del   precio   que   recibió   junto   con   “los   intereses  
corrientes”, ello no demuestra de suyo que hubiese aplicado, como lo estima la censura, los  
artículos  822  y  884  del  Código  de  Comercio, pues el tribunal  —en  cuanto  refiere  a esa  
obligación (de pagar intereses)— no hizo otra cosa que observar estrictamente el artículo  
1746 del C.C aplicando cabalmente el fenómeno restitutorio allí previsto. Entonces, si, como  
puntualmente lo dejó establecido el sentenciador, se trataba de un asunto eminentemente  
civil, mal podría decirse por parte de la censura que aquél aplicó aquellas normas del Código  
de Comercio, cuanto más si, de otra parte, el fallo no hizo remisión expresa o tácita a dichos  

243
preceptos, y bien se sabe que no siempre que se condena al pago de “intereses corrientes”  
se está aludiendo necesariamente a los comerciales, pues nada se opone a que la condena  
así proferida pueda estar referida a intereses civiles. Si ello es así, y si, por ende, el fallo  
atacado   no   permite   concluir   que   en   el   caso   de   este   proceso   el   sentenciador   aplicó   los  
artículos 822 y 884 del Código de Comercio, ya que contrariamente no hizo otra cosa que  
darle  cabida  a  las restituciones  mutuas,  el   cargo  resulta   desenfocado  porque  atribuye  al  
sentenciador   algo   que   en   realidad   éste   no   hizo,   aspecto   sobre   el   cual   se   desarrolló  
precisamente   la   acusación”.   (CSJ,   Cas.   Civil,   Sent.   abr.   30/96.   Exp.   4497.   M.P.   Nicolás  
Bechara Simancas).

JURISPRUDENCIA.  El   derecho   a   reclamar   mejoras,   como   consecuencia   de   la  


declaratoria de nulidad de un negocio jurídico, puede hacerse en proceso separado. 
"El   precepto   mencionado,   —se   refiere   al   artículo   1746   del   Código   Civil—   determina   las 
consecuencias que se derivan del aniquilamiento del vínculo contractual, dispuesto por la 
declaración judicial de nulidad, cuando señala los derechos y las obligaciones que a cada 
una   de   las   partes   incumbe   para   que   queden   restabIecidas   en   la   situación   existente   al 
momento de celebrarse el negocio invalidado. Efectos que de ordinario se concretan en el  
proceso   en   el   cual   se   pronuncia   el   decreto   anulatorio,   bien   a   instancia   de   parte   o   por  
iniciativa   del   juzgador,   si   cuenta   con   el   soporte   probatorio   correspondiente,   ya   que   se 
consideran incluidos en el thema decidendum, por ser la consecuencia natural y legalmente 
asignada a un pronunciamiento de tal índole.
Con todo, si allí; no se produce la pertinente condena, bien por no estar dirigida la pretensión 
a   controvertir   la   validez   del   negocio   jurídico   sobre   el   cual   recae   a   la   postre   el 
pronunciamiento anulatorio, o por otra circunstancia, que bien puede ser la no alegación en 
esa oportunidad, de ahí no se puede colegir la imposibilidad para reclamarla en proceso 
autónomo y separado, sencillamente porque tal disposición no consagra una regla preclusiva 
del derecho a obtener el reconocimiento de las prestaciones que a cada parte corresponden, 
ni la norma en cita establece éste como el ámbito único para el ejercicio de tales derechos, 
como si ocurre con ocasión de similares reclamaciones en tratándose de procesos divisorios 
y   de   deslinde   y   amojonamiento,   donde,   como   ha   tenido   oportunidad   de   explicarlo   la  
corporación, se verifican normas destinadas a este propósito, como ocurre con los arts. 466 
y   472   del   Código   del   Procedimiento   Civil.   Es   que   siendo   la   caducidad   del   término   para 
formular la pretensión una verdadera pérdida del derecho de acción por una causa concreta, 
su tratamiento, que negativamente (ausencia de caducidad), se propone como presupuesto 
del proceso, corresponde con exclusividad a la ley y mediante normas de orden público, 
frente a las cuales, como lo ha dicho la Corte, no caben intromisiones del funcionario judicial,  
pues el término además de tenerlo que prever expresamente el legislador, corre de manera 
automática, puesto que se trata de una “situación temporal delimitada de antemano.
De   manera   que   si   se   declara   judicialmente   la   nulidad   de   un   negocio   jurídico   y 
consecuentemente se ordena la restitución del bien sobre el cual versó, y no obstante haber 
sido mejorado por la parte obligada a entregarlo, nada se dispone sobre el reconocimiento  
del   derecho   que   legalmente   le   asiste   para   obtener   el   abono   del   valor   de   las   mejoras 
implantadas,   ningún   óbice   existe   para   que   tal   pretensión   se   formule   ulteriormente   en 

244
demanda   autónoma   e   independiente,   por   la   inexistencia   de   una   regla   legal   que 
imperativamente establezca su reclamo en el proceso en el cual se resuelve la nulidad, con 
efectos preclusivos de así no ocurrir. Ya la Corte en sentencia de 31 de marzo de 1998 (G.J. 
No   2491,   págs.   701   y   s.s.),   había   admitido   la   procedencia   de   una   demanda   ulterior   y 
autónoma, pretendiendo el reconocimiento de mejoras, no empece a haberse tramitado con 
antelación un proceso donde era dable su reclamo".  (CSJ, Cas. Civil, Sent. jun. 15/2000.  
Exp. 5218. M.P. José Fernando Ramírez Gómez).

ART.   1747.  Si   se   declara   nulo   el   contrato   celebrado   con   una   persona   incapaz   sin   los 
requisitos que la ley exige, el que contrató con ella no puede pedir restitución o reembolso de 
lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica 
con ello la persona incapaz.
Se entenderá haberse hecho esta más rica, en cuanto las cosas pagadas o las adquiridas 
por   medio   de   ella   le   hubieren   sido   necesarias;   o   en   cuanto   las   cosas   pagadas   o   las 
adquiridas por medio de ellas, que no le hubieren sido necesarias, subsistan y se quisiere 
retenerlas.

JURISPRUDENCIA. La restitución al estado anterior del contrato constituye un  efecto 
de la  nulidad. El contrato con incapaz constituye una  excepción a  dicha regla.  "La  
Corte ha dicho que el "efecto legal y natural de toda declaración judicial de la nulidad es la  
restauración completa de las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el  
acto o contrato anulado. La sentencia declarativa de nulidad produce efectos retroactivos y  
en virtud de ella cada una de las partes tiene que devolver a la otra lo que ha recibido como  
prestación   del   contrato   invalidado   (C.C.   art.   1746).   Este   principio   general   tiene   dos  
excepciones: cuando la nulidad proviene de un objeto o causa ilícita, caso en que no puede  
repetirse lo que se ha pagado a sabiendas de la ilicitud (1525, ib.), y cuando se declara nulo  
el contrato celebrado con una persona incapaz sin los requisitos que la ley exige, en cuya  
ocurrencia la obligación de restituir lo que se pagó o gastó en virtud del contrato se reduce a  
cuanto   se   probare   haberse   hecho   más   rica   la   persona   incapaz   (1747,   ib.).   La   excepción  
relativa a los incapaces tiene su razón y fundamento en un sentido de amparo legal a las  
personas   que   por   causas,   ya   de   orden   fisiológico   como   ocurre   con   los   dementes   o   los  
menores, o de orden jurídico como sucede con los pródigos, se suponen insuficientemente  
dotados para la actividad comercial por carecer de una voluntad jurídicamente eficaz, que los  
hace   acreedores   a   una   especial   protección   de   la   ley   que   vela   por   sus   intereses,   y   la  
presunción   ordinaria   de   que   un   contratante   de   disminuida   o   inferior   capacidad   habrá  
malgastado   todo   o   parte   del   dinero   recibido.   Pero   esta   excepción   sufre   a   su   turno   la  
excepción,   fundada   en   la   norma   general   de   derecho   de   que   nadie   puede   enriquecerse  
injustamente   a   expensas   ajenas,   de   que   el   incapaz   debe   devolver   cuando   lo   hubiere  
enriquecido   el   contrato   anulado,   según   las   reglas   legales".   (Casación   Civil   de   20   de  
septiembre de 1938, XLVIII, pág. 227. En igual sentido LXXXVI, pág. 292).
En la doctrina que en lo pertinente se ha transcrito, para el caso concreto de que trata el  
artículo   1747   del   Código   Civil,   aparece   claramente   expuesto   que   quien   contrató   con   el  
incapaz, como regla general, no tiene derecho a ser restituido al estado anterior al contrato  

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que se anula, lo cual constituye una excepción al principio general que consagra el artículo  
1746, y que a su turno, éste sufre una excepción cuando se demuestra que por razón del  
contrato anulado el incapaz se hizo más rico. El segundo inciso de aquel precepto fija muy  
bien los casos en que se produce esa ocurrencia, es decir, cuando se entiende que dicho  
incapaz recibió un incremento patrimonial así: a) si las cosas pagadas o las adquiridas por  
medio de ellas le hubieren sido necesarias, y b) cuando a falta de tal necesidad, tales cosas  
subsistan en el patrimonio del incapaz y quisiere retenerlas.
Sirven de ejemplo del primer caso el pago de una deuda válida y plenamente comprobada  
que el acreedor habría podido hacer efectiva judicialmente, y del segundo, un contrato de  
permuta en cuya virtud ingresaron al haber del incapaz bienes que subsisten al declararse la  
nulidad   y   que   el   incapaz   (vale   decir,   su   representante   legal)   quiere   conservar.   Estas  
circunstancias, pues, son defensas que asisten a quien contrató con el incapaz para que en  
virtud de lo que estatuye el artículo 1747 no tenga que perder lo que pagó y entregó a su  
contratante, pero en todo caso deben estar plenamente acreditadas en el proceso". (CSJ,  
Cas. Civil, Sent. sep. 14/76).

ART. 1748.  La nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros 
poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales.

JURISPRUDENCIA. La restitución y la reivindicación como acciones consecuenciales  
de la nulidad.  "El título XX del libro cuarto del Código Civil, que trata de la nulidad y la  
rescisión, primeramente señala las causas de una y otra figura y luego genéricamente para  
ambas consagra en los artículos 1746 y 1748 las consecuencias de la nulidad judicialmente  
pronunciada.   En   el   primero   de   los   citados   establece   que   entre   las   partes   (obviamente  
también   entre   sus  causahabientes)   la  nulidad   da   derecho   "para  ser  restituidas  al   mismo  
estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo". Pero si entra en  
juego un tercero, el segundo artículo expresa que "la nulidad judicialmente pronunciada da  
acción   reivindicatoria   contra   terceros   poseedores".   No   es   pues   caprichoso   que   el   que  
pretende la nulidad opte por una acción u otra, sino que es la propia ley la que determina  
cuándo hay lugar a la restitución y cuándo a la reivindicación consecuenciales.
La acción de restitución es fundamentalmente una acción personal. La reivindicación es una  
acción real. Aquella opera como consecuencia de haberse desatado un vínculo contractual,  
ora por resolución a causa de incumplimiento, ora por nulidad del contrato.
En la acción de restitución al estado precontractual no es en manera alguna necesario que el  
que la pretende demuestre o siquiera que alegue ser dueño, pues para nada juega allí el  
derecho   real   de   dominio;   la   restitución   se   ordenará   como   consecuencia   de   haber  
desaparecido   el   vínculo   que   sirvió   como   causa   a   una   tenencia,   independientemente   de  
quien   sea   el   dueño.   La   acción   de   reivindicación,   autónoma   o   como   consecuencia   de   la  
nulidad, implica que el actor alegue o demuestre ser el dueño y el demandado poseedor.  
Obviamente   cuando   se   depreca   una   nulidad,   lo   aconsejable   es   que   entre   las   partes   se  
impetre consecuencialmente la restitución. Pero nada obsta para que el demandante, aún  
entre las mismas partes, opte por la acción reivindicatoria que, en últimas, también persigue  

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una   restitución,   aunque   por   causas   diversas.   Lo   que   ocurre,   entonces,   es   que   si   el  
demandante   opta   por   la   reivindicación   entre   las   partes,   se   echa   a   sus   espaldas  
innecesariamente   la   carga   de   probar   todos   aquellos   elementos   axiológicos   de   la   acción  
reivindicatoria, que serían ajenos al debate si hubiese optado por la acción consecuencial de  
restitución. La posibilidad de optar por una u otra acción consecuencial frente a las partes no  
puede predicarse ciertamente en el caso de terceros, pues frente a ellos, precisamente por  
ser terceros, vale decir, ajenos a la relación contractual, el simple rompimiento del vínculo  
contractual no apareja la condena a restituir, pues en nada modifica la situación del tercero  
que el contrato celebrado por otros sea válido, incumplido o nulo. Frente a terceros siempre  
será necesario deprecar la acción real de dominio, con sus cargas probatorias ínsitas". (CSJ,  
Cas. Civil, Sent. sep. 8/92).

ART. 1749. Cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada 
a favor de una ellas no aprovechará a las otras.

ART. 1750. El plazo para pedir la rescisión durará cuatro años.
Este cuatrienio se contará, en el caso de violencia, desde el día en que ésta hubiere cesado; 
en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato.
Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el cuatrienio desde el día 
en que haya cesado esta incapacidad.
A las personas jurídicas que por asimilación a los menores tengan derecho para pedir la 
declaración   de   nulidad,   se   les   duplicará   el   cuatrienio   y   se   contará   desde   la   fecha   del 
contrato.
Todo lo cual se entiende en los casos en que las leyes especiales no hubieren designado  
otro plazo.
 
ART. 1751. Los herederos mayores de edad gozarán del cuatrienio entero si no hubieren 
principiado   a   correr;  y  gozarán   del   residuo,   en   caso   contrario.   A   los   herederos  menores 
empieza a correr el cuatrienio o su residuo desde que hubieren llegado a edad mayor.
Pero en este caso no se podrá pedir la declaración de nulidad, pasados treinta años desde la 
celebración del acto o contrato.

ART. 1752.  La ratificación necesaria para sanear la nulidad cuando el vicio del contrato es 
susceptible de este remedio, puede ser expresa o tácita.

JURISPRUDENCIA. La intención en la ratificación tácita.  "La ratificación o confirmación  
tácita de un acto jurídico nulo, al igual que la expresa, debe ser voluntaria; y consiste en la  
ejecución que de un modo libre hace la persona de todas o de parte de las obligaciones que  
de dicho contrato surgieron para ella. La ratificación tácita supone pues para su eficacia que  
se haga con ánimo de cumplir el pacto". (CSJ, Cas. Civil, Sent. abr. 17/75).

ART.   1753.  Para   que   la   ratificación   expresa   sea   válida,   deberá   hacerse   con   las 
solemnidades a que por la ley está sujeto el acto o contrato que se ratifica.

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ART. 1754. La ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contratada.

TITULO III: CONTRATOS
CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES

Contrato:   negocio   jurídico   (N.   J.),   con   dos   o   más   partes,   cuya   finalidad   es   producir 
obligaciones (efectos jurídicos). Elementos: 
1. De la esencia: 1502 C. C., capacidad, consentimiento, objeto y causa lícitos; 2. De la 
naturaleza: están insitos así las partes no lo declaren; 
3. Accesorios: producto de la voluntad contractual.

CONTRATO DE COMPRAVENTA
Reglamentada en el C. C. como en el C. Co.

1.  Definición : acuerdo de voluntades donde una de las partes se obliga a dar una cosa y la 
otra a pagar un precio por esa cosa (ordinariamente en dinero). El C. Co. utiliza la expresión 
transmitir.

2.  Características : 
A)   Consensual   por   regla   general,   solemne:   inmuebles,   derecho   de   herencia,   naves   y  
aeronaves de gran envergadura, servidumbres. 
B) Bilateral: obligaciones para ambas partes; 
C) Oneroso, se pretende una utilidad por ambas partes; 
D) Por regla general conmutativo, es aleatoria cuando se pacta expresamente o se compra 
el alea; 
E) Principal; 
F) Nominado; 
G) De ejecución instantánea porque es susceptible de agotarse en un único momento; 
H) Libre discusión.

3.  Elementos : 
A)   Capacidad:  se   rige   por   las   reglas   generales;   la   normatividad   establece   unas 
inhabilidades especiales: 
* Padre e hijo de familia, es decir, no emancipado (nulidad absoluta); 

248
*   Administradores   de   establecimientos   públicos   sobre   los   bienes   que   administran,   salvo 
autorización de la junta directiva que tenga esta función (nulidad absoluta); * Empleados 
públicos y quienes ejercen jurisdicción en los litigiosos en que intervengan o sobre los cuales 
pueden ejercer jurisdicción según las reglas de competencia (nulidad absoluta), es de anotar 
que la jurisdicción coactiva no está inmersa en esta prohibición porque el que realmente 
compra es la entidad rematante no el funcionario; 
* Los guardadores sobre los bienes que administran (nulidad relativa); 
*   Los   mandatarios   de   las   cosas   dadas   en   mandato   para   vender,   salvo   autorización   del 
mandante (nulidad relativa); 
* Secuestre, síndico, y albaceas, sobre los bienes que tienen en razón de su encargo; 
*  Bienes para  construcción  diplomáticas  en  ausencia  de  tratado   de  reciprocidad   (nulidad 
absoluta).

B) Consentimiento:  Manifestación de voluntad sobre el querer el contrato, se rige por las 
reglas generales. Por regla general la compraventa es consensual, donde basta el acuerdo 
para perfeccionarse, aunque la tradición puede estar sometida a alguna solemnidad. 

Automotores:   el   contrato   es   consensual,   pero   la   tradición   es   solemne,   por   cuanto   toca 


inscribirlo en el registro terrestre automotor (Código de Transporte Terrestre), aunque no se 
indica qué es lo que debe inscribirse. 

Arras: especie o dinero que se da en garantía de la celebración del contrato, con 3 fines 
diferentes:   confirmar   el   contrato:  arras   confirmatorias:  Reafirma   la   voluntad:   no   permite 
desistir del contrato, no detiene la ejecución del mismo, si incumple se acude al 1546 del C. 
C., no son una pena, hacen parte del precio o se imputan a él. 

Arras   de   retracto:  permiten   desistir   del   negocio,   pagando   una   sanción   (no   es   una 
indemnización):   permiten   arrepentirse   con   una   pena   igual   al   valor   de   las   arras 
(restituyéndolas dobladas si las recibió o perdiéndola si las dio); no detienen la ejecución del 
contrato, deben ejercerse en el término pactado en el contrato y a falta de estipulación 2 
meses, si el contrato se ejecuta o eleva a escritura pública no puede ejercerse el retracto, no 
pueden hacer parte del precio porque serían confirmatorias, son la regla general en caso de 
ausencia de calificación en el contrato (se presumen si no se dice a que tipo se dan las 
arras). 

Arras confirmatorias penales: creadas por la jurisprudencia, y su función es reafirmar la 
voluntad   de   querer   el   contrato,   pero   si   se   incumple,   también   sirven   como   estimación 
anticipada de perjuicios: confirman el contrato, son una cláusula penal para la tasación de 
perjuicios, no tienen la ejecución del contrato, tienen carácter indemnizatorio, se diferencian 
de la cláusula penal porque hay entrega anticipada del bien, requiere acudir a la jurisdicción 
para que se declare el incumplimiento. 

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Expresión   de   la   voluntad:   el   contrato   puede   someterse   a   cualquier   condición   o   plazo. 
Tratándose de venta de bienes futuros, la ley entiende que se someten a la condición de que 
el bien exista, salvo que se compre el alea. 

Gastos contrato: los del contrato según lo señalado por las partes y en ausencia la ley dice 
que   por   partes   iguales.   Los   de   la   tradición   serán   del   vendedor,   en   ausencia   de   pacto 
expreso.

C. Objeto: todas las cosas corporales o incorporales: 
1. Todas las cosas se pueden vender salvo las que tienen prohibido la venta: de lo contrario  
se   caería   en   objeto   ilícito   y   nulidad   absoluta:   derecho   a   pedir   alimentos   (diferente   a   los 
créditos vencidos de alimentos), pacto de retroventa, derecho de uso y habitación, derecho a 
suceder   (diferente   al   derecho   de   herencia),   bienes   comunes,   cosas   que   están   fiera   del 
comercio, bienes embargado (la posición actual de la Corte es que es nula tanto la venta 
como la tradición; el bien sólo se tendrá por embargado una vez se ha agotado el proceso 
completo   de   orden   judicial   más   inscripción,   al   igual   que   el   desembargo   exige   los   dos 
momentos, orden e inscripción). 

2. La cosa debe existir o esperarse que exista, de lo contrario no hay objeto; si la cosa no 
existe habrá perjuicios dependiendo de la buena o mala fe del vendedor, como conocimiento 
de   la   ausencia   del   bien,   si   es   lo   segundo,   si   debe;   si   la   cosa   existe   parcialmente   el 
comprador puede solicitar justa tasación o desistir del contrato (desistir según la C. S. J es 
resolver). 

3. Debe ser determinada o determinable: en cuanto al género o especie. 

Compra  de cosa  propia:  sucede  cuando  alguien  le  compra  a  un  tercero una  cosa  que 
resulta ser de propiedad del comprador: esta compra no vale (siempre hay entonces venta 
de cosa ajena pero esto no se toma en cuenta sino la prohibición de compra de cosa propia). 

Venta de cosa ajena: Es válida en el campo civil aunque penalmente puede generar abuso 
de confianza o estafa; lo válido es la venta no la tradición, porque para realizar esta última se 
requiere capacidad e intención y si no le pertenece la cosa al vendedor no tiene capacidad  
aunque   si   intención.   El   comprador   puede   adquirir   por   prescripción   o   por   ratificación   del 
verdadero   dueño   (se   entiende   retroactiva   al   momento   de   la   venta)   o   por   compra   del 
vendedor al verdadero dueño. 

Venta a varias personas: Un dueño vende a varias personas: prevalece: 
1. Si no hay entrega la venta más antigua. 
2. Si hay entrega, al primero que s ele haya entregado; 
3. En inmuebles al primero que se la haya realizado la tradición (inscripción).

D. Precio: Es elemento de la esencia del contrato. 

250
Elementos: 
1. Normalmente en dinero, pero puede ser en dinero y cosa siempre que la cosa no valga  
más que el dinero Moneda extranjera: se puede sólo que si es de circulación restringida en 
el país debe hacerse la conversión, según la tasa que haya pactado las partes; si las partes 
no señalaron la tasa, será la del momento de contraerse la obligación (contrato). 

2. Determinado o determinable: si se deja  a  voluntad  de  un tercero, y  éste no lo fija se 


entiende que no hay precio. Si se vende en plaza la ley entiende que el precio, en ausencia  
de   pacto,   será   el   medio   de   la   plaza.   En   el   ámbito   comercial   hay   norma   supletoria   en 
ausencia de precio para decir que será el medio. 

3. Serio y real: no puede ser simulado, porque se generan las acciones de esta figura; ni  
irrisorio, porque se entiende no pactado. Si por escritura pública se dice que el precio se 
pago pero esto no es cierto, entre las partes vale cualquier medio probatorio para determinar 
el no pago, pero frente a terceros sólo es válido la nulidad o falsificación de la escritura.

Lesión enorme:  desproporción de más de la mitad en relación con el precio, cuando el 
comprador, compra por más del doble del justo precio, o el vendedor vende por menos de la 
mitad   del   justo   precio.   Una   vez   producida   la   lesión   puede   dar   lugar   a   la   rescisión   del 
contrato, como aniquilamiento de sus efectos jurídicos, como volver al estado precontractual: 
el comprador devuelve la cosa libre de todo gravamen y el vendedor el precio, precio y cosa 
con intereses y frutos desde la demanda, no hay lugar a indemnización de perjuicios. Es un 
vicio objetivo, por lo que opera con independencia de la buena o mala fe, del conocimiento 
acerca de la lesión y de la calidad de las partes; se diferencia claramente de la nulidad 
porque   una   sólo   opera   para   unos   negocios   (compraventa,   permuta,   intereses,   hipoteca, 
cláusula penal, partición de una herencia y adjudicación de la herencia), mientras que la 
nulidad para todos los negocios jurídicos, además la lesión no afecta a terceros cuando la 
nulidad si lo hace. Para que proceda la rescisión en la compraventa se requiere: 

1. Se trate de inmuebles; 
2. La lesión debe ser enorme; 
3. Que lo venta no sea judicial: por remate judicial, 
4. Que la acción no haya caducado según la CSJ: 4 años después del contrato; 
5. Que la cosa no se hubiera perdido en poder del comprador por postventa o destrucción (si 
es de mala fe la venta, porque el tercero y el comprador conocían de la acción, esto no 
afecta   la   rescisión).   6.   Que   no   se   haya   renunciado   a   la   acción   con   posterioridad   a   la 
celebración del contrato (así sea por segundos según la CSJ) En todo caso, se conserva la 
facultad para el lesionante de que conserve el contrato completando o restituyendo hasta el 
justo precio, ganando un 10% sobre el mismo (siempre el lesionado pierde un 10% sobre el 
justo precio en caso de que se conserve el contrato). 

Lesión y promesa de contrato: para la CSJ el justo precio debe mirarse al momento de la 
promesa, sin importar cuando tiempo transcurra entre la promesa y el contrato prometido.

251
4.  Obligaciones vendedor : son básicamente 2: entregar la cosa y hacer el saneamiento. 

A.  Entregar   la   cosa:  transferir   el   dominio;   en   Civil   se   dice   que   es   dar   lo   que   implica  
transferir   el   dominio   jurídicamente   hablando,   es   decir,   con   la   inscripción   en   el   caso   de 
inmuebles   y   ciertos   muebles,   y   con   la   entrega   en   los   demás   muebles.   En   el   Derecho 
Comercial se habla de transferir, pero esto comprende la inscripción (si esta se requiere) y la 
entrega, lo que genera una división, porque sólo se agota con dos momentos, y si sólo se 
realiza uno, no hay tradición. La entrega se realizará en el lugar y tiempo convenidos, y en 
ausencia de pacto, en el lugar donde se encontraba la cosa si es cuerpo cierto, o en el 
domicilio del vendedor si es género, y de manera inmediata a la celebración del contrato. 

Riesgo  de   la  cosa  vendida:  en  caso  de   que  haya  un   interregno   entre  el  contrato  y  su 
entrega, el riesgo se distribuye de manera diferente en Civil y Comercial; en civil, será para el 
comprador así como los acrecimientos y frutos son de él a partir del contrato; en materia 
comercial el riesgo de la pérdida es para el vendedor, quien todavía es dueño, pero los frutos 
y acrecimientos para el comprador. 

Incumplimiento de la entrega: se debe entregar lo pactado en el contrato, y si no se hace 
hay incumplimiento del contrato; si no es lo mismo, el vendedor puede conservar el contrato 
o justa tasación o desistir del negocio (resolver según la CSJ). 

Protección al vendedor: En caso de que el comprador desmejore su situación económica, 
el vendedor puede abstenerse de realizar la entrega hasta que garantice el pago del precio. 

Venta por cabida: es la venta realizada en consideración a la extensión física de un bien 
inmueble, que genera acciones especiales; para que proceda se requiere: 
1. Que el bien sea inmueble; 
2. Que el inmueble sea rural (según certificado del Agustín Codazzi); 
3. Que se exprese la cabida total (o se pueda determinar); 
4. Que se determine el precio total o sea determinable; 
5. Que no se venda por cuerpo cierto. 
Efectos:  si   la   cabida   es   mayor   a   la   declarada:   si   no   excede   un   10%   del   precio,   debe  
completar ese mayor valor; si excede el 10% frente al precio, el comprador puede completar 
el precio o desistir del contrato con indemnización de perjuicios. Si la cabida es menor a la 
declarada: si el precio es menor en más de 10%, el comprador puede pedir disminución del 
precio o desistir del contrato con indemnización de perjuicios; el precio menor no excede el 
10% el comprador puede optar o que se le complete el terreno si ello es posible o que se le  
rebaje   proporcionalmente   el   precio.   Estas   acciones   prescriben   en   un   año   a   partir   de   la 
entrega del bien. 

B.  Saneamiento   por   evicción:  se   produce   cuando   el   comprador   es   perturbado   por   un 


ataque de derecho sobre el bien comprado. Característica: es de carácter privado, por lo que 

252
se puede renunciar, salvo que la renuncia sea en fraude a terceros, caso en el cual no vale la 
renuncia; si la renuncia es general se conserva la facultad de solicitar el precio, pero si es  
para un caso en particular no se puede exigir nada; es indivisible en la fase de defensa, por 
que en la fase de restitución cada vendedor responde por lo que haya recibido; es exigible 
de todos los vendedor, como una cadena hasta donde se ubique la causa del ataque del 
derecho (similar a una cadena de endosos). Para que el ataque sea considerado de evicción 
se requiere: que sea ataque de derecho, es decir, no incluye los ataques de hecho; y deben 
tener causa anterior al contrato. El saneamiento por evicción tiene dos fases: defensa: busca 
la protección en el pleito a través de la denuncia del pleito, para que se asuma la defensa, si 
resulta vencido surge entonces la segunda: saneamiento propiamente dicho: restitución del 
precio e indemnización de perjuicios. 

Restituir el precio: lo que el comprador pago, porque perdió la cosa; si la cosa vale menos 
el comprador tiene derecho a que se le pague la totalidad (salvo que haya obtenido provecho  
del deterioro); indemnización de perjuicios: gastos de la celebración del contrato, frutos que 
sea obligado a restituir (salvo que después de allanado el vendedor decida seguir por su 
propia   cuenta   el   proceso,   por   lo   que   deberá   sufragar   los   frutos   desde   el   momento   del 
allanamiento), costas del proceso (salvo que después de allanado el vendedor decida seguir 
por   su   propia   cuenta   el   proceso),   mayor   valor   de   la   cosa   (hasta   ¼   de   lo   pago   si   es   el 
vendedor es de buena fe, y todo si es mala fe), expensas (útiles y necesarias si es de buena 
fe   el   vendedor,   todas   si   es   de   mala   fe).   La   acción   de   saneamiento   propiamente   dicho 
prescribe en 4 años para civil y 2 para comercial después de evicta la cosa. 

C.  Saneamiento por vicios redhibitorios:
      se relaciona con cuestiones intrínsecas de la 
cosa, como defectos o problemas, que impiden el aprovechamiento útil y normal de la cosa. 
El vicio debe: 
1. Existir al momento del contrato según el C. C. y tener causa anterior al contrato según C. 
Co.; 
2. Ser grave, que afecte o imposibilite el disfrute de la cosa; 
3. Oculto, porque no es dado a conocer, y no es evidente en una simple inspección. Produce 
dos acciones: 

La reivindicatoria, que busca acabar con el contrato, para volver al estado precontractual, si 
el vendedor es de buena fe, porque no conocía el defecto, sólo debe restituir el precio, pero 
si es de mala fe, porque conocía, deberá además indemnizar. 

Y la estimatoria que pretende la rebaja del precio en proporción al daño. Prescriben estas 
acciones así: 
Civil: Redhibitoria: muebles 6 meses, inmuebles 1 año; Estimatoria: muebles 12 meses e 
inmuebles 18 meses; comercial: 6 meses. Todas contadas desde la entrega del bien. Si el  
defecto no es grave sólo procede la acción estimatoria.

5.  Obligaciones del comprador : son básicamente dos: 

253
Recibir la cosa: según las reglas de la entrega; si se constituye en mora de recibir se hace 
cargo   de   la   pérdida   fortuita   de   la   cosa;   se   puede   efectuar   el   pago   por   consignación   y 
depositar la cosa a cargo de un secuestre con cargo al comprador. 

Pagar el precio: el pactado o determinable; puede ser en un solo pago o por cuotas según 
el pacto entre las partes, sino hay estipulación se realizará en un solo pago; se realizará en 
el lugar señalado por las partes, sino en el lugar donde se entregue la cosa. Si incumple el 
pago  del  precio, se  puede  acudir a  la  resolución  del  contrato, para lo  cual  se  tomará al 
comprador como de mala fe, salvo que demuestre que el no pago provino de caso fortuito o 
mengua fortuita de su patrimonio, caso en el cual se toma como de buena fe. En tratándose 
de materia mercantil, sino se realiza el pago, la acción otorgada es un proceso verbal de 
restitución de la cosa (no resolución).

6.  Pactos accesorias al contrato de compraventa : los primeros pactos accesorios a que 
ya se hizo referencia son las arras (aplicables a cualquier negocio jurídico), pero además de 
éstas encontramos otras reguladas expresamente por la ley: 
1. Pacto de reserva de dominio: la tradición se somete a una condición suspensiva como 
es el pago del precio, así no hay transferencia hasta que no se pague todo el precio. En Civil  
este pacto sólo es válido para muebles y para inmuebles no produce efectos. Efectos: frente 
partes:   no   transfiere   dominio   al   comprador,   por   lo   que   el   vendedor   lo   conserva,   si   hay 
entrega   el   comprador   se   toma   como   tenedor   según   CSJ;   la   tradición   se   toma   como 
retroactiva al momento de la entrega si paga el precio; frente a terceros: si es de buena fe, 
no puede afectarlo el pacto, pero si es de mala fe, porque conoce del pacto, lo afecta.  En el  
ámbito mercantil el pacto es válido para muebles e inmuebles, salvo los bienes destinados a 
reventa o los rotativos. Efectos: frente a partes, igual civil; frente a terceros: surte efectos si  
se inscribe, tratándose de inmuebles en la oficina de instrumentos públicos., y muebles en el 
cámara de comercio; si el comprador ha pago 7/8 partes del precio, no se puede resolver el 
contrato   en   caso   de   incumplimiento   en   el   pago   de   la   última   parte   del   precio,   sino 
simplemente ejecutar; las acciones de reversa se hacen a través de un proceso verbal para 
obtener la restitución de la cosa, peor el comprador cuanta aún con 3 meses para recuperar 
la cosa si paga la totalidad del precio. 

2. Pacto comisorio:
      La compraventa se somete a una condición resolutoria en caso de que 
no   se   pague   el   precio.   Son   de   dos   tipos:   simple,   igual   a   los   alcance   de   la   condición 
resolutoria tácita; calificado: igual que el anterior pero con una excepción, y es que después 
de notificada la demanda al comprador por no pagar el precio, tiene 24 horas para cancelar 
lo  que  adeuda  y evitar la  resolución  del contrato. Efectos: hay transferencia, sólo que el 
contrato se somete a condición resolutoria; frente a terceros los afecta según conozcan o no 
el pacto. 

3. Pacto de retroventa: El contrato se somete a una condición resolutoria, para finiquitarlo, 
a efectos de que el vendedor, pueda readquirir la cosa, deshaciendo el contrato, pagando la 
suma   estipulada   o   en   ausencia   de   pacto   el   precio   del   contrato   a   resolver.   Efectos:   hay 

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tradición; frente a terceros, los afecta según buena o mala fe. Prescripción hasta por 4 años, 
en ausencia de plazo 6 meses. 

4.  Mejor comprador:  Se vende pero sometido a una condición resolutoria, consistente en 
que  el   contrato  se   resuelve   si   un   tercero   mejora   la   oferta   del   negocio,  en   todo   caso   en  
comprador puede igual la oferta para evitar la resolución.

7.  Modo de terminación:  Por cumplimiento o resolución, además de todas las formas de 
 
ineficacia.

CONTRATO DE PERMUTA
  
1.   Definición
   : acuerdo de voluntades donde se da una cosa a cambio de otra, o de otra y 
dinero   cuando   la   primera   es   mayor   que   el   dinero.   Se   le   aplican   las   normar   de   la 
compraventa.

  
2.   Características
   : Consensual (eventualmente es solemne por las mismas causas de la 
compraventa); bilateral; oneroso; conmutativo (eventualmente aleatorio); principal; nominado; 
ejecución instantánea; libre discusión.

  
3.   Elementos
   : 
A. Capacidad: Igual compraventa, se le aplican las reglas de las inhabilidades especiales; 

B. Consentimiento: Igual compraventa; 

C.  Objeto.  Lícito, determinado o determinable y estar en el comercio. La permuta de bien 
embargado contamina de nulidad tanto el título como el modo; la permuta de cosa ajena es 
válida por la distinción entre título y modo, sin perjuicio de los derechos del legítimo dueño; 
no hay permuta por cabida, porque se entiende que se cambian cuerpos ciertos, 

D.  Precio:  No hay precio en estricto sentido, por lo que no es un elemento, sin embargo, 
admite la lesión enorme, con las reglas de la compraventa.

  
4.   Obligaciones
   : Igual compraventa

CESIÓN DE DERECHOS
El C. C. platea tres tipos de cesión: de derechos personales, de derechos de herencia y de 
derechos litigiosos. Lo primero que hay que afirmar es que la cesión es un modo, no un 
contrato, por lo que siempre tienen un título antecedente que va a regular sus efectos, por 
ejemplo, compraventa, permuta o donación, por lo que debemos recurrir a ese contrato o 
negocio para precisar el alcance de la figura.

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CESIÓN DE DERECHOS PERSONALES

La cesión de derechos personales es la cesión de créditos o activos individualizados de una 
persona sobre otra llamada deudor. Es decir, no puede conllevar deudas, sólo activos, deben 
ser   individualizados,   que   no   esté   prohibida   por   ley   la   cesión   y   siempre   que   no   estén 
sometidos   a   otro   régimen   de   negociación.   Se   traspasa   el   crédito   con   sus   garantías   y 
accesorios, salvo las acciones personales del cedente. La responsabilidad entre cedente – 
cesionario  depende: si  el  contrato  es oneroso,  de   la   existencia   del  crédito  por no  por  la 
solvencia del deudor (salvo pacto en contrario; si es gratuito, no responde de nada salvo  
perjuicios si es de mala fe.

Para que produzca efectos tenemos que: cedente – cesionario: si consta en un título, debe 
hacerse la nota de cesión en el título, con entrega del mismo. Si no consta en título, debe 
hacerse una nota de cesión y entregarla. Cesionario – deudor. El deudor por no ser parte del 
negocio debe notificarse o aceptar, caso en el cual debe pagar al cesionario, sino, el pago 
realizado al cedente es válido.

CESIÓN DE CONTRATOS

Regulado en el código de comercio, no aplicable al civil, se refiere al traspaso de toda la  
posición contractual: si el contrato es de ejecución sucesiva: se permite salvo que la ley o las 
partes lo impidan; los de ejecución instantánea: si no están ejecutados se pueden ceder con 
consentimiento   de   la   contraparte;   contratos  intuitu   personae  se   pueden   ceder   con   la 
aquiescencia de la otra parte.

Si  el  contrato consta  por  escrito, la cesión  debe  ser  por escrito; si  es a  la  orden  puede 
cederse   a   cualquier   personal;   si   es   consensual   por   este   medio;   si   el   contrato   requiere 
registro, la cesión debe registrarse para que produzca efectos.

El   cedente   responde   por   la   existencia   del   contrato,   pero   no   por   la   solvencia   del   otro 
contratante, salvo estipulación en contrario que caduca en 10 días. Se cede las garantías, 
privilegios   y   demás   prerrogativas   del   contrato.   El   contratante   cedido   debe   notificarse   o 
aceptar.

CESIÓN DE DERECHOS DE HERENCIA

El derecho de herencia es del derecho que se tiene sobre una sucesión presente: debe 
hacer un causante, una herencia  y unos herederos. Es, entonces, la  expectativa en  una 
sucesión. La cesión de derechos de herencia se refiere a esa expectativa sobre la totalidad  

256
del patrimonio del causante, no sobre un bien determinado, porque habría venta de cosa 
ajena, ya que el bien no ha sido adjudicado.

Características: solemne: requiere de escritura pública, pero el registro es para efectos de 
publicidad,   no   para   la   tradición.   Aleatoria:   por   regla   general,   para   la   CSJ   puede   ser 
conmutativa si: 
1. En la sucesión hay bienes inmuebles; 
2. si hay lesión enorme; 
3. si se conocen el activo y pasivo de la sucesión; 
4. Si se conocen el número y calidad de los heredares, para proceder así la rescisión por 
lesión enorme. Principal. Nominada. De libre discusión. 

Acrecimiento: si uno de los herederos rechaza la herencia o es declarado indigno o incapaz 
de suceder, el derecho del cesionario acrece, salvo estipulación en contrario. 

Responsabilidad cedente: si el título fue oneroso, de su calidad de heredero, salvo que se 
estipule la entrega de una determinada cosa. Si es gratuito, no responde de nada, salvo 
indemnización de perjuicios si es de mala fe.

CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS

Derecho litigioso es el que se controvierte en un litigio: después de notificada la demanda, y 
se diferencia de la cosa litigiosa como el sustrato material sobre el cual recae el derecho. Su 
principal característica es el carácter de aleatorio. Una vez realizada la cesión, el cesionario 
puede llegar al proceso como litisconsorte del cedente, por medio de dos vías: a través de 
un   memorial   dirigido   al   juez   por   parte   del   cedente,   o   por   un   memorial   dirigido   por   el  
cesionario anexando el título de la cesión. El cedente responde de la existencia del proceso, 
no de las resultas.

Cuando la cesión es onerosa, se permite el retracto litigioso: facultad que tiene la contraparte 
cedida, para pagar la cantidad que le pagó el cesionario al cedente y de este modo terminar 
el   proceso,   sin   que   el   cesionario   pueda   oponerse.   Hay   6   casos   en   que   el   retracto   no 
procede: 
1. En las gratuitas, 
2. Cuando se enajena una cosa que comprende el derecho litigioso; 
3. Las hechas al que goza de una cosa como poseedor de buena fe; 
4. Las hechas a un acreedor en pago de lo que debe el cedente; 
5. Realizadas por ministerio de la justicia; 6. La realizada a un heredero o copropietario de 
un derecho que es común a los dos.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

257
El C. C. regula el arrendamiento de cosas, de servicios, de obra y de transporte, siendo el 
primero, la base de todos los otros, porque son normas supletorias, de allí que sea de mucha 
más trascendencia su estudio. El arrendamiento de criados, ya que está vigente por cuanto 
está regulado por el C. S. T y el transporte porque se encuentra reglamentado en el C. Co.

ARRENDAMIENTO DE COSAS

1.  Definición : acuerdo de voluntades donde una parte se obliga a proporcionarle a otra el 
uso   y   goce   de   una   cosa,   durante   cierto   tiempo,   y   ésta   se   obliga   a   pagar   como 
contraprestación un precio determinado.

2.  Características : Bilateral: ambas partes de obligan, el arrendador a proporcionar el uso y 
goce de una cosa, y el arrendatario a pagar un canon o renta. Consensual: se perfecciona 
con el acuerdo sobre la cosa y el canon. Oneroso: nunca gratuito porque sería comodato; 
Oneroso:   excepcional   aleatoria   en   el   contrato   de   aparcería.   De   ejecución   sucesiva:   el 
contrato se realiza periódicamente. Nominado. De libre discusión.

3.  Elementos : 
A. Capacidad
   :  Se rige por las reglas generales. 

B. Consentimiento: Las partes pueden pactar solemnidades convencionales. 

C. Objeto: Se confunde con la cosa arrendada: requisitos: 
a) que la cosa se pueda arrendar; 
b) Que la cosa exista o se espere que exista; 
c) Que la cosa sea corporal o incorporal, excluyendo los consumibles. El arrendamiento de  
cosa ajena vale porque no hay norma expresa. No se puede arrendar cosa propia, salvo que  
el derecho de uso y goce esté desmembrado, caso en el cual si se puede. 

4.  Precio:  Puede   consistir   en   dinero   o   en   frutos   de   la   cosa,   debe   ser   serio,   real   y 
determinado. Si el canon es pactado en moneda extranjera, y no se puede pagar con  ésta 
debe hacerse la conversión según lo estipulado en el contrato, y en ausencia de pacto, la 
tasa al momento de contraerse la obligación, con independencia de que el pago se realce 
por cuotas.

4.  Obligaciones del arrendador : Son básicamente 3: 
1. Entregar la cosa. Entrega física del bien arrendado, para permitir uso y goce a título de 
mera tenencia (no derecho real). La entrega se realizará en el lugar y tiempo convenidos, 
pero en ausencia de pacto, inmediatamente después de celebrado el contrato y en el lugar 
donde se encuentre la cosa si es cuerpo cierto, y en el domicilio del arrendador si es género. 

258
2.  Mantener   la   cosa   en   estado   normal   de   uso:  La   cosa   debe   servir   para   lo   cual   fue 
arrendada, condición que debe mantenerse a lo largo del contrato. Las reparaciones, punto 
que se relaciona con el funcionamiento de la cosa, son locativas: deben hacerse por el uso 
normal   de   la   cosa;   necesarias:   indispensables   para   el   normal   uso   de   la   cosa;   útiles: 
aumentan el valor de la cosa; voluptuarias: de lujo o recreación. 
Estas reparaciones son a cargo de: 
LOCATIVAS: Arrendatario, salvo que el daño provenga de fuerza mayor o caso fortuito o de 
la mala calidad de los materiales, caso en el cual serán a cargo de arrendador. 
NECESARIAS: A cargo del arrendador, salvo que ésta provenga de un hecho imputable al 
arrendatario o un dependiente suyo; éstas pueden ser realizadas por el arrendatario, aún sin 
el   consentimiento   del   arrendador,   solicitando   con   posterioridad   el   valor   de   las   mismas, 
cuando se lo ha hecho saber al arrendador éste no las ha hecho: esto genera un derecho de 
retención sobre la cosa arrendada hasta que se paguen. 
ÚTILES Y VOLUPTUARIAS:  Arrendador, pero no está obligado a hacerlas y por tanto no 
son exigibles. 
3. Evitar cualquier perturbación en el gozo de la cosa arrendada: Si los actos provienen 
del   arrendador,   el   arrendatario   podrá   repelerlos   con   medidas   policivas;   si   son   actos   de 
terceros, podrá solicitar el saneamiento: si la cosa resultare evicta podrá terminar el contrato 
con indemnización de perjuicios; si la evicción es parcial, podrá pedir rebaja del precio o 
terminación.
Si   el   arrendador   no   entrega   la   cosa,   antes   de   empezar   a   ejecutar   el   contrato,   hay 
incumplimiento: 
1. Por imposibilidad de entregar la cosa: desistimiento con indemnización de perjuicios, 
2. Retardo en la entrega: si afecta el interés contractual: desistir con indemnización; si no 
afecta, sólo indemnización.

5.  Obligaciones del arrendatario : son 4: 
A. Gozar de la cosa según los términos y/o espíritu del contrato. El bien debe destinarse 
según: lo señalado en el contrato, en ausencia de lo cual se acude al espíritu del contrato, y 
por último a la costumbre. Un cambio en la destinación faculta al arrendador para dar por 
terminado o el contrato con indemnización, o sólo solicitar lo segundo. 

SUBARRIENDO:  El subarriendo es cuando el arrendatario permite el uso y goce del bien 
arrendado por otra persona diferente de él, donde hay dos contratos; en materia civil está 
prohibido, salvo pacto en  contrario, y faculta  al  arrendador  para  terminar  el  contrato  con 
indemnización; en todo caso, el arrendatario es obligado de las consecuencias del contrato 
de   subarriendo.   En   derecho   comercial,   tratándose   se   establecimientos   de   comercio,   es 
permitido, siempre y cuando no exceda un 50% del bien y se le dé la misma destinación. 

CESIÓN:  Es la sustitución contractual referida a la calidad de arrendatario: está prohibida 
salvo pacto en contrario; excepcional es válido cuando el arrendatario deba entregar la cosa 
por motivos de fuerza mayor, siempre y cuando el cesionario sea persona solvente y capaz. 

259
2.  Conservar la cosa:  Realizar medidas conducentes al mantenimiento de la cosa, por lo 
que debe realizar las reparaciones locativas. Responde por culpa leve en sus actos y por las  
de sus visitantes, familiares y huéspedes. 

3. Pago del precio: Empieza a correr según lo estipulado, y en ausencia desde la entrega 
de la cosa. Deberá realizar el pago según lo convenio, pero sino lo hace dentro del término 
deberá ser reconvenido (en inmuebles destinados a vivienda dos avisos mediando 4 días 
entre uno y otro), salvo que se renuncie a ellos. Si el arrendador se niega a recibir el precio,  
el arrendatario podrá pagar por consignación bancaria: el valor del canon en el término para 
ello, avisando al arrendador, es de anotar que se consigna en banco, no en la cuenta del 
arrendador,  y  deberá   acreditar  la   renuencia   del   arrendador.  La   mora   de   un   solo   periodo 
faculta al arrendador para dar por terminado el contrato, aunque puede ser purgado por éste 
(aquiescencia de continuar con el contrato), sin que implique modificación del contrato. Se 
deberá   pagar   hasta   el   último   día   en   que   se   use   la   cosa   (no   genera   ningún   derecho   a 
posterioridad). 

4. Restituir la cosa. Una vez vencido el término y a falta de éste, mediante desahucio: aviso 
que un contratante da a otro, de la terminación del contrato, por lo menos el periodo anterior 
para que tenga efectos el siguiente. 
TÁCITA RENOVACIÓN: Si el arrendador, en materia de bienes inmuebles,   ha recibido lo 
pagado por el arrendatario aún vencido, se prorroga el contrato de 3 en 3 meses. Si es de 
predios   rústicos,   será   el   tiempo   necesario   para   recoger   la   cosecha   o   el   necesario   para 
realizar labores principales. En ningún caso se prorrogan las garantías.

6.  Terminación : Podemos encontrar 4 formas: 
A. Destrucción de la cosa arrendada: Por desaparecer el objeto del contrato, sin que dé 
lugar a indemnización alguna, salvo que la destrucción sea por culpa del arrendatario, caso 
en el cual debe responder. Si la destrucción es parcial, puede el arrendatario escoger si 
continúa el contrato con reducción del precio o terminarlo. 

B. Vencimiento del plazo: Por regla general, aunque puede producirse la tácita renovación 
de 3 en 3 meses; en materia de bienes arrendados para vivienda urbana, esta causal no  
opera. 

C.  Extinción del derecho de arrendador.  Extinguido el derecho del arrendador sobre la 
cosa arrendada, como el vínculo entre él y el arrendatario es personal, también debe serlo 
para el arrendatario, salvo que el contrato se celebre por escritura pública registrada, caso 
en el cual es el nuevo adquirente debe respetar el término contractual. Procesalmente hay 
una cuestión aún no definida, porque el artículo 417 dispone que en la entrega del tradente al 
adquirente,   se   respetará   cualquier   contrato   de   arrendamiento,   sin   embargo,   el   426   CPC 
dispone que se puede solicitar la restitución del inmueble arrendado, entonces, no se puede 
precisar si tenemos una nueva excepción, o si por el contrario, se puede desconocer hasta el 
arrendamiento. 

260
D. Sentencia judicial. Ni la muerte del arrendador ni del arrendatario pone fin al contrato de 
arrendamiento.

7.  Regímenes especiales : podemos ubicar múltiples regímenes especiales, por ejemplo 
para   consultorios,   oficinas   o   similares,   pero   que   no   serán   tratados   por   cuestiones   de 
prioridad.   En   los   regímenes   especiales   hay   uno   fundamental   y   es   el   relacionado   con   el 
arrendamiento de vivienda urbana destina a vivienda., regulado por la Ley 56 de 1985 y Ley  
820   de   2003:  lo   fundamental   de  esta   regulación   es:  define   otros  elementos  que   pueden 
hacer parte del contrato de arrendamiento, como servicios conexos (por ejemplo servicios 
públicos) o adicionales (mobiliario). El contrato sigue siendo consensual, pero se señalan 
algunos elementos que debe tener mismamente el contrato, como la identificación de las 
partes,   del   bien,   del   canon,   el   pago   de   los   servicios   (Ley   820),   etc.   Se   mantiene   la 
prohibición de exigir depósitos en relación con el canon, pero la ley 820 permite exigirlos a 
efectos de garantizar los servicios públicos, a través de pólizas o garantías bancarias (sólo 
entrarán   a   regir   un   año   después   de   la   vigencia   de   la   ley,   así   que   actualmente   no   es 
aplicable). El contrato puede ser independiente (cada uno en lo suyo sin compartir nada en 
común), compartido (hay zonas comunes que se comparten), mancomunado (existen varios 
arrendatarios que responden todos por el canon), y pensión (parte de inmueble que no sea 
total   o   parcialmente   independiente   e   incluye   necesariamente   servicios,   Ej.   Residencias 
universitarias). 

Se   prohíbe   la   cesión   o   subarriendo,   teniendo   en   todo   caso   la   facultad   el   arrendador  de  


contratar   directamente   con   el   subarrendatario   (terminar   el   primer   contrato   y   realizar   uno 
nuevo con el subarrendatario). Lo fundamental de este régimen es la prórroga automática 
del contrato, de suerte que vencido el término del contrato, éste no se termina, sino que se 
prorroga,   si   el   arrendatario   asume   los   aumentos   permitidos   por   ley   y   cumple   con   las 
obligaciones del contrato. Para el incremento se tiene en cuenta que cada 12 meses de  
ejecución del contrato (en pensiones 10), se puede aumentar el IPC sin exceder en ningún 
caso, el 1% del Valor comercial del inmueble, valor éste que no puede sobrepasar el doble 
del avalúo catastral. Dentro de las obligaciones de las partes, es de resaltar, que cuando hay  
zonas   compartidas,   corresponde   al   arrendador   dar   una   copia   del   reglamento   interno   del 
bien, y corresponde al arrendatario acatarlo. 

El   contrato   se   termina   por   mutuo   acuerdo   de   las   partes,   por   incumplimiento   de   las 
obligaciones y de manera unilateral (con indemnización de perjuicios, durante la prórroga 
DEL ARRENDADOR, avisando con 3 meses de anterioridad y pagando una sanción igual a 
3   cánones   de   arrendamiento,   sin   indemnización   cuando   la   requiera   para   su   propia 
habitación, para repararlo o reconstruirlo y para su entrega por acto de disposición. Durante 
la   prórroga   el   ARRENDATARIO,   sin   indemnización,   y   con   indemnización   de   perjuicios 
pagando una cantidad igual a tres cánones de arrendamiento si no es durante la prórroga del 
contrato)

261
ARRENDAMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1.  Definición :   Una   persona   se   obliga   para   con   otra   a   prestar   una   labor   eminentemente 
intelectual y la otra a pagar una remuneración por esa labor.

2.  Características : Igual arrendamiento de cosas.

3.  Elementos : 
1. Capacidad: plena de las partes; 
2. Consentimiento: regla general; 
3.   Objeto:   prestación   de   servicios   inmateriales,   si   son   materiales   el   contrato   será   de 
construcción o de obra; 
4. Causa: reglas generales. 
5. Precio: pactado, a falta de estipulación el fijado por peritos.

4.  Obligaciones : Igual arrendamiento.

5. Diferenciación : Se diferencia del contrato de trabajo por elemento de la subordinación, 
porque hay un precio (similar a salario) y una prestación personal de la actividad, pero hay 
autonomía técnica y logística para realizar el encargo (lo cual no impide que se den ciertas 
pautas para realizar el trabajo)

ARRENDAMIENTO DE OBRA
1.  Definición : una persona se obliga a confeccionar una obra material, ya sea que el artífice 
ponga   los   materiales   o   realice   únicamente   la   labor,   bajo   una   remuneración   sin   mediar 
subordinación o representación.

2.  Características :   igual   arrendamiento;   se   diferencia   en   que   puede   ser   de   ejecución 


instantánea si los materiales son dados por el artífice, o de ejecución sucesiva si son dados 
por el beneficiario.

3.  Elementos : 
1. Capacidad. Reglas generales. 
2. Consentimiento: reglas generales; 
3. Objeto: recae sobre cuestiones materiales, físicas, donde el artífice puede o no dar los 
materiales: si son dados por el artífice, se le aplican las reglas de la compraventa (una vez 
concluida la obra), de suerte de que si perecen, se entiende que no hay contrato; si los  
materiales   son   dados   por   el   beneficiario,   una   vez   sean   entregados   los   mismos   se 
perfecciona   el   contrato,   y   la   cosa   perece   para   el   beneficiario   quien   es   dueño   de   los 
materiales. 
4. Causa: reglas generales. 
5. Precio: pactado, a falta de estipulación el fijado por peritos.

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4. Obligaciones artífice : realizar la obra encomendada, según lo estipulado, y a falta de 
estipulación de la mejor manera, y entregar la obra en el tiempo pactado.

5.  Obligaciones beneficiario : pagar el precio de la obra, cooperar en la confección y recibir 
la obra.

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN
El artículo 2060 regula un contrato particular para la construcción de obra a precio fijo, es 
decir,   por   el   precio   fijado,   teniendo   presente   las   alteraciones   que   provengan   de   la   mala 
calidad   de   los   materiales,   sin   aceptar   ninguna   otra   excusa.   Se   rige   por   las   reglas   del  
arrendamiento de obra. 
Para que proceda se requiere que la obra sea total y por un precio prefijado. El contratista  
adquiere una responsabilidad de garantía de 10 años, término que no puede renunciarse.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL

El  requisito para  que nos ubiquemos en  la protección otorgada por el  C. Co., es que  el 


empresario haya permanecido mínimo dos años consecutivos en el mismo inmueble donde 
se ubique un local comercial, y la prerrogativa fundamental es el derecho a la renovación del 
contrato, sin que se exija aceptación del arrendador. Renovación que se diferencia de la 
prórroga porque es un nuevo contrato, pero con la posibilidad de conversar el uso y goce. La  
prórroga se produce en estos contratos, cuando el arrendador pretende la terminación del 
contrato   si   n   las   formalidades   legales,   entonces   la   ley   lo   sanciona   con   la   prórroga.   Las 
diferencias suscitadas en la renovación serán resultas por un proceso verbal, y si radica en 
relación con el precio, será resulta por un perito.

Se puede evitar la renovación cuando: hay incumplimiento del arrendatario (acude a reglas 
generales),   o   cuando   lo   necesita   para   su   propia   vivienda   o   para   un   establecimiento 
sustancialmente diferente al del arrendatario, o para demolerlo o repararlo (tiene que dar 
aviso con 6 meses de anterioridad, por cualquier aviso).

Si el arrendador no utiliza el bien para sí, o no inicia las labores pasados 3 meses, será 
obligado a indemnizar: daño emergente, lucro cesante, gatos indispensables para la nueva 
instalación,   indemnización   por   despido   de   personal   y   el   valor   actual   de   las   mejoras 
necesarias y útiles que hubiere hecho en el local entregado. En caso de que la restitución 
sea producto de demolición o reparación, será preferido el arrendatario para que se le realice 
un   nuevo   contrato,   y   si   los   locales   fueren   menos   de   los   existentes   al   momento   de   la 
restitución, será preferido según antigüedad; para esto deberá darle aviso con 60 días de 
anterioridad a la terminación de la obra y el arrendatario deberá responder en un lapso de 30 
días de anterioridad a la terminación.

263
No   se   puede   subarrendar,   salvo   que   sea   en   máximo   un   50%   pero   conservando   la 
destinación;   no   se   puede   ceder   salvo   que   provenga   de   cesión   del   establecimiento   de 
comercio.

CONTRATO DE MANDATO
1.  Definición . Contrato por medio del cual una persona encarga a otra la celebración o 
realización de uno o varios negocios jurídicos, por cuenta y riesgo del primero. Es importante 
no   confundir   los   conceptos   por   cuenta   y   riesgo   con   el   “a   nombre   de   otro”,   porque   esta  
distinción es básica para entender el alcance de la representación en el mandato.

2.  Representación : La teoría de la representación busca determinar a nombre de quien se 
actúa, con independencia de que las consecuencias se radiquen en nombre de otra persona,  
así, tenemos que se puede actuar a nombre propio, pero sus consecuencias se radican en 
una   persona   diferente.   Así   tenemos   mandato   sin   representación,   cuando   el   mandatario 
realiza   los   actos   propios   del   encargo   ocultando   su   condición   de   mandatario   (testaferrato 
bueno) al negociante, por lo que se resulta obligado de manera directa con esta persona  
(tenemos A, mandante, B, mandatario, C, contratante del negocio encargado, hay mandato 
sin representación: si B no revela su condición C, por lo que resultan vinculados entre ellos, 
están entonces obligados B y C), aunque las consecuencias últimas de este negocio pasen 
del mandatario al mandante (en el ejemplo, se radique de manera final entre B y A), por lo  
que tenemos dos clases de vínculos, entre los negociantes (B y C), y entre mandante y 
mandatario (A y B). El mandato con representación, se produce cuando el mandatario revela 
su   condición   de   tal,   de   suerte   que   los   efectos   del   negocio   celebrado   se   radiquen 
directamente en el mandante, así tenemos que sólo hay un vínculo entre el mandante y el 
contratante del negocio.

3.  Características : 
1. Consensual. Por regla general, salvo cuando sea por poder para contraer matrimonio, que 
requiere de escrito; el mandato general que requiere de escritura pública; el mandato para la 
enajenación de inmuebles que requiere de escrito; y el mandato judicial que requiere de 
escrito. 
2. Unilateral. En civil el único obligado es el mandatario; en comercial es bilateral, porque se 
obliga uno a realizar el encargo, y el otro a pagar una remuneración. 
3.  Oneroso: en materia comercial; en civil puede ser oneroso o gratuito según haya o no 
remuneración. 
4. Principal. 
5. Nominado. 
6. Libre discusión.

4.  Elementos:  
1. CAPACIDAD. Reglas generales. 

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2. CONSENTIMIENTO: Puede ser expreso o tácito, o con el simple silencio (procede cuando 
la persona se dedica a negocios ajenos, recibe el encargo y pasa un tiempo prudencial para  
presumir la aceptación). 

3.   OBJETO:   es   el   encargo:   celebración   de   uno   o   varios   negocios   jurídicos.   Puede   ser 


especial, para uno o varios; o general, para todos los negocios de la persona (es casi un  
desprendimiento   de   la   capacidad   de   ejercicio   contractual),   caso   este   último   que   debe 
realizarse por escritura pública. 

4. CAUSA: reglas generales.

5.  Clases:  
Individual: un solo mandante y un solo mandatario; o 

Colectivo: conjunto (deben actuar de manera uniforme, todos al mismo tiempo), solidario 
(pueden actuar separadamente pero todos responde del encargo), divisible (se puede dividir 
la gestión, cuando sea autorizado o haya silencio sobre el particular), y sustituto (señala un 
orden en que deben actuar los mandatarios).

6.  Responsabilidad mandatario:  responde por culpa leve tanto en los onerosos como en 
los gratuitos. A su vez, la culpa leve se subdivide en simple – para negocios gratuitos­, en 
estricta –para los remunerados– y menos estricta –cuando ha manifestado repugnancia­.

7.  Administración del mandato:  
1.   EJECUCIÓN   DEL   MANDATO:   se   deberá   ejecutar   en   los   términos   señalados   por   el 
mandante; si se extralimita el mandatario, frente a terceros, responde con su patrimonio y el 
acto   le   es   inoponible   al   mandante,   y   frente   al   mandante,   es   obligado   a   indemnizar   los  
perjuicios que le cause. En todo caso, es obligación de mandatario rendir informes sobre la 
ejecución del encargo, y deberá probar los gastos en que haya incurrido. En cuanto al riesgo 
de la cosa, si ésta no son dinero o especies metálicas, perecen para el mandante, pero si 
son éstas (dinero o especies metálicas) perecen para el mandatario (salvo que éstas vengan 
en sobre o arca cerrada, porque se toman como especie que perecen para el mandante) 

2.   ACTOS   DEL   MANDATARIO:   tiene   los   normales   de   administración   y   conservación. 


Requiere   autorización   especial   para:   hipotecar,   vender,   transar,   colocar   a   interés   dinero, 
autocontratar, transar y conciliar. 

3. DELEGACIÓN: si está prohibido que el mandatario delegue en un tercero la celebración 
del encargo de manera expresa, los actos del delegado no vinculan al mandante; si no está 
prohibida,   se   crea   otro   contrato   entre   el   mandatario   primigenio   y   el   nuevo   mandatario, 
conservándose en todo caso el vínculo entre mandante y mandatario; si está autorizado, el 
mandatario   responde   únicamente   si   delegó   en   persona   insolvente   o   incapaz;   si   está 

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autorizado   a   persona   determinada,   no   responde   aunque   el   delegado   sea   insolvente   o 
incapaz.

8.  Obligaciones mandante : aunque el mandato civil es unilateral, eventualmente pueden 
surgir obligaciones para el mandante: 
A. Pagar los gastos en que incurra el mandatario; 
B. Pagar los anticipos necesarios para realizar el encargo. 
C. Pagar la remuneración pactada o la usual (en materia mercantil). 
D. Pagar las indemnizaciones que por ejecución del encargo se hayan ocasionado.

9.  Terminación del mandato:  el C. C. numera las siguientes causales: 
1. Vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición; 
2. Desempeño del negocio para el cual fue constituido; 
3. Cesación de las funciones del mandatario; 
4. Por la revocatoria del mandante; 
5. Por la renuncia del mandatario; 
6. Por la muerte, insolvencia o incapacidad del mandatario. 
7. Por la muerte, insolvencia o incapacidad del mandante. Cuando se produce por renuncia o  
revocación, si cualquier es intempestiva, obligará a quien la profirió a pagar la indemnización 
por los perjuicios causados; en todo caso, sólo producirán efectos a partir de la notificación. 
Los pactos de irrevocabilidad o irrenuncibalidad son ineficaces según la CSJ.

10.  Mandato comercial:   además de las reglas generales para el mandato mercantil, esa 


normatividad   incluye   tres   tipos   diferentes:   comisión,   agencia   y   preposición.   El   mandato 
mercantil es remunerado, y el C. Co. estable una especie de lesión enorme: si se pacta una 
remuneración   excesiva   que   afecta   al   mandante,   éste   podrá   solicitar   que   se   rebaje   la 
remuneración   a   un   precio   normal,   salvo   que   ésta   ya   se   hubiese   pagado.   El   pacto   de 
irrevocabilidad es válido salvo que se presente justa causa.

11.  Comisión:   se   diferencia   del   general   por   dos   características:   carácter   profesional   del 
mandatario y la exclusión de la representación. El comisionista debe cumplir el encargo en 
los   términos   señalados   por   el   comitente,   ejerciendo   de   modo   personal   (por   su   carácter 
profesional),   salvo   autorización   expresa   para   delegar.   El   comisionista   responde   por   la 
conservación de la cosa. 

12. Agencia mercantil:  el mandatario es un comerciante; y el encargo debe dársele en una 
rama   de   la   economía   y  en   un   territorio   determinado.  Puede   ser  representativo,  pero   por 
cuenta   y   riesgo   del   mandante.   Lo   que   busca   es   promover   los   negocios   del   agenciado, 
abriendo el mercado, conservándolo o expandiéndolo. El mandatario puede ser productor o 
comercializador. Todo agente tiene derecho a que al terminar el contrato, si ha permanecido  
más de 3 años, a que le pague una cesantía igual a una doceava parte del promedio de 
ganancia de los últimos tres años. Para su oponibilidad debe inscribirse.

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13. Preposición:   mandato   para   la   administración   de   un   establecimiento   de   comercio. 
Siempre se actúa a nombre del mandante.

CONTRATO DE COMODATO
1. Definición : acuerdo de voluntades donde una de las partes entrega una cosa mueble o 
inmueble gratuitamente para que la otra haga uso de ella con cargo de restituirla. Préstamo 
de uso.

2. Características : 
REAL: se perfecciona con la entrega de la cosa. 
UNILATERAL: sólo surgen obligaciones para el comodatario.
GRATUITO: si es remunerado estamos ante un arrendamiento. 
PRINCIPAL. 
NOMINADO.

3. Requisitos : 
CAPACIDAD: plena de las partes; si el comodante es incapaz pero celebra el contrato con 
autorización   de   su   representante,   el   contrato   es   válido.   CONSENTIMIENTO:   reglas 
generales. 
OBJETO: bienes muebles o inmuebles, no consumibles, o consumibles que sean prestados 
para su no consumo. 
CAUSA: lícita.

4. Obligaciones comodatario . 1. Usar la cosa en los términos convenidos o de conformidad 
con el uso ordinario. 2. Conservar la cosa, para lo cual responde hasta por culpa levísima. 3. 
Restituir la cosa en el tiempo convenido, y a falta de este, en el necesario para darle el uso 
para   el   cual   fue   prestado;   en   todo   caso,   podrá   exigirse   la   restitución:   por   muerte   del 
comodatario, por sobrevenir al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa, 
por haber terminado el servicio o por no tener lugar el mismo.

5.  Obligaciones comodante : pago de expensas, perjuicios y mejoras necesarias (cuando 
sean urgentes y se presuma que el comodante las hubiese realizado), causadas con ocasión 
del   comodato   al   comodatario.   Las   mejoras   útiles   y   voluptuarias   deberá   pagarlas   si   se 
consiente en ellas.

6.  Comodato   precario :   se   produce   cuando   se   presta   sin   plazo   para   restituir   o   no   se 
determina la finalidad con la que se prestó. Además hay comodato precario cuando una 
persona tiene una cosa a título de mero tenedor, y el dueño no sabe o desconoce de su 
paradero: se le aplican. 

7.  Derecho de retención : hay derecho de retención a favor del comodatario.

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CONTRATO DE MUTUO
1.  Definición . Préstamo de consumo. Contrato en virtud del cual una persona entrega otra 
cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y 
calidad. 

2. Características : 
REAL: se perfecciona con la entrega (tradición); 
UNILATERAL: sólo obligaciones para el comodatario; 
GRATUITO, por su naturaleza en civil, en mercantil por la naturaleza es remunerado; 
PRINCIPAL; 
NOMINADO.

3. Elementos : 
CAPACIDAD: plena porque hay acto de enajenación. 
CONSENTIMIENTO: reglas generales; 
OBJETO: cosas fungibles, por eso no sobre inmuebles. 
CAUSA: lícita.

4.  Obligaciones mutuario : 
1.  Restituir  la   cosa   del   mismo   género   y  calidad;  sino  se   sabe   la  calidad  a   lo  menos de  
mediana; si es dinero, en valores nominales; la restitución deberá hacerse según lo pactado 
entre las partes, pero en todo caso el mutuario podrá renunciar al plazo y restituirlo con 
anterioridad, sin embargo, si hay intereses, no podrá devolverse con anterioridad, salvo que 
se trate de vivienda de interés social. 
2. Pagar los intereses si se pactaron.
5.  Obligaciones mutuante : indemnizar los perjuicios que se llegaren a causar por la mala 
calidad de la cosa.

6.  Anatocismo : es el cobro de intereses sobre intereses causados, está prohibido en civil.

7.  Mutuo comercial : es por la naturaleza remunerado. Se permite el anatocismo cuando se 
trata de intereses exigibles, causados y con un año de anterioridad o con demanda judicial, a 
partir de cualquier de estos dos momentos.

8.  Intereses : Civiles: legales: 6%; plazo: 0%; mora: 6%; si hay pacto y no se dice cuanto:  
6%; si hay pacto y se dice cuanto, no puede sobre pasar 1.5 IBC. Mercantiles: legales: IBC;  
plazo: IBC; mora: 1.5 IBC; si se pactan pero no se dice el monto: IBC para plazo y 1.5 IBC  
para mora; si se pactan y se dice su valor, no pueden superar: 1.5 IBC

9.  Reducción de intereses : si se sobrepasa el límite del 1.5 IBC, además de incurrir en el 
delito de usura, se reducen los intereses al máximo permitido, pero si ya se pagaron, se 
pierde una porción igual al exceso de lo cobrado.

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10.  Certificación de intereses : en Colombia el único que puede fijar la tasa de interés es el 
banco   de   la   república   (sólo   limitada   porque   no   puede   señalar   tasas   negativas),   y   la 
Superintendencia sólo puede certificar el promedio de
11.  IBC y COLA.

12. Corrección monetaria e intereses : se puede cobrar corrección e intereses cuando los 
segundos   son   civiles;   si   los   intereses   son   mercantiles,   excluye   la   corrección   monetaria, 
porque según la CSJ es un tipo de indización indirecta.

CONTRATO DE DEPOSITO
CONCEPTO:
Hay deposito cuando una de las partes se obliga a guardar gratuitamente una cosa mueble o
inmueble que la otra le confia, y a restituir la misma e identica cosa cuando le sea
reclamada.

CARACTERES:
• GRATUITO
• UNILATERAL
• REAL
• NO FORMAL

ESPECIES:
• VOLUNTARIO: Libertad de elegir si quiero o no depositar a cosa.
Me veo obligado por causas ajenas, como el
• FORZOSO: desastre por incendio, saqueo, naufragio, etc.

Cosas muebles o inmuebles no consumibles.


• REGULAR: Consumibles o fungibles en cajas cerradas. Titulos
de credito sin autorizarlo al cobro. Titulos de dchos.
reales.

Fungibles o consumibles con autorizacion para usar


o no puesto en cajas cerradas. titulos de creditos
• IRREGULAR:
con autorizacion de cobro.

HOTELES:
Responden por todo daño y hurto, menos por los hechos por familiares o visitantes de ellos.
Se resguardan toda clase de cosas normales para un viajero, si son de gran valor o no  
regulares debe declararlo y mostrarlo si se lo piden.
- Solo se eximen de responsabilidad por fuerza mayor. Es fuerza mayor el caso de ladrones  
con armas o escalamiento que no pudiese evitar.

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- No son validas las clausulas de eximición.
- Se aplica solo a posaderos, hoteleros, no a fondas, cafés, casa de baños u otros.

CONTRATO DE FIANZA
Es   un   contrato   por   medio   del   cual   una   persona   garantiza   con   su   propio   patrimonio   las 
obligaciones de otra: un tercero garantiza las obligaciones que tiene a su cargo un deudor.  
Es una garantía personal. Lo fundamental es el beneficio de exclusión, como la posibilidad 
que le otorga la ley al fiador, para exigir que primero se persigan los bienes del deudor antes  
que los propios.

CONTRATO DE PRENDA
1.  Definición :   Es   un   contrato   en   virtud   del   cual   se   garantiza   el   cumplimiento   de   una  
obligación con una cosa, cosa que debe ser mueble, y que en materia civil se exige su 
entrega para su perfeccionamiento. En la prenda entonces, hay un contrato, como acuerdo 
de   voluntades,   pero   también   hay   un   derecho   real   (aunque   sea   un   mero   tenedor),   del 
acreedor prendario sobre la cosa que le otorga los atributos de preferencia y persecución.

2.  Características : 
Real: En materia civil, en mercantil es consensual porque se permite la prenda sin tenencia  
del acreedor; 
Accesorio: A una obligación principal que garantiza; 
Unilateral: El único obligado es el acreedor prendario; 
Nominado; 
De ejecución instantánea; 
De libre discusión.

3.  Elementos : 
A. CAPACIDAD: plena de las partes porque implica acto de disposición; 

B. CONSENTIMIENTO: declaración de voluntad mismamente del acreedor prendario y del 
constituyente,   porque   no   es   necesaria   la   del   deudor,   es   más,   puede   ser   aún   contra   la 
voluntad de este último; 

C. OBJETO: sólo pueden darse en prenda bienes muebles; la prenda de cosa embargada es  
nula porque implica acto de enajenación; la prenda de cosa ajena es válida dejando a salvo 
los derechos del dueño de la cosa, y si el acreedor conoce esta situación, puede exigir que s 
ele reemplace la prenda, se le dé una caución o se le satisfaga la obligación; la prenda de 
cosa propia no vale. 

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D. CAUSA: móvil: garantizar una obligación.

4.  Especialidad de la prenda : el objeto debe ser señalado: con relación a la cosa y a la 
obligación (aunque no se señale toda, sí debe expresarse un margen).

5.  Indivisibilidad : la prenda se mantiene hasta el pago de toda la deuda con sus intereses  
y con los gastos ocasionados por la misma.

6.  Derechos del acreedor prendario : podemos ubicar: 
A.   RETENCIÓN:   Mientras   no   se   satisfagan   la   obligación,   los   intereses,   gatos   de 
conservación y perjuicios ocasionados con la prenda. 

B. PREFERENCIA:  Al  momento   de  la  venta   judicial  (remate), tiene  derecho   a  que  se  le 
prefiera en el pago sobre otros acreedores. 

C.   PERSECUCIÓN:   El   acreedor   puede   perseguir   el   bien   en   cualquier   persona,   aún   en 


manos del propietario (puede recuperar la tenencia de cualquier persona). 

D.   DE   VENTA:   El   acreedor   puede   solicitar   la   venta   por   vía   judicial,   pero   nunca   puede 
apropiarse   del   bien   dado   en   prenda,   y   cualquier   estipulación   en   este   sentido,   es   NULA 
según la CSJ (es lo que se conoce como pacto comisorio: estipulación según la cual es 
válida la apropiación que realice el acreedor prendario sin acudir a la jurisdicción).

7.  Obligaciones acreedor : 1. Conservar la cosa, para lo cual responde con un depositario; 
2. Restituir la cosa si se paga o satisface la obligación.

8.  Derechos del constituyente : 
1. Se le restituya la cosa una vez cumplida la obligación; 
2. A vender la cosa.

9.  Extinción de la prenda : 
1. INDIRECTA: extinta la obligación principal, se extingue la prenda. 
2. DIRECTA: por nulidad, confusión, resolución del derecho del constituyente, etc.

10.  Prenda comercial : en materia comercial hay dos tipos de prenda: con y sin tenencia del 
acreedor: 
1.   CON   TENENCIA:   es   consensual,   que   genera   la   obligación   de   entregar,   y   una   vez 
entregada nacen los derechos del acreedor. Las acciones de la prenda prescriben en 4 años 
desde el vencimiento de la obligación. 

2.   SIN   TENENCIA:   son   objeto   de   este   tipo   de   venta,   los   bienes   necesarios   para   la 
explotación   económica,   y   destinados   a   ello   o   que   resultaren   de   la   misma,   y   las   cosas 
muebles singularizadas no fungibles que se vendan y no se pague la totalidad del precio. Es  

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consensual, y sus acciones prescriben en 2 años desde el vencimiento de la obligación. 
Permite que se den los grados en esta prenda.

CONTRATO DE HIPOTECA
1.  Definición :   Contrato   de   garantía,   de   una   obligación   con   un   bien   inmueble.   No   hay 
entrega del bien, por lo que permanece en poder del constituyente, quien puede disponer del 
mismo, sólo que esta venta queda afectada por la hipoteca. Al igual que la prenda, al mismo 
tiempo que es un contrato, genera un derecho real: persecución, preferencia y venta judicial.

2.  Características : 
SOLEMNE: la hipoteca es doblemente solemne al decir de la doctrina: exige de escritura  
pública, que deberá inscribirse dentro de los 90 días siguientes a su otorgamiento, so pena 
de ineficacia. 
UNILATERAL: sólo se obliga el acreedor: a cancelarla. 
ACCESORIA: a la obligación principal. 
NOMINADA; 
LIBRE DISCUSIÓN; 
EJECUCIÓN INSTANTÁNEA.

3.  Elementos : 
CAPACIDAD: plena porque es acto de disposición; 
CONSENTIMIENTO:   aún   contra   la   voluntad   del   deudor,   puesto   que   sólo   requiere   el   del 
acreedor y el constituyente; 
OBJETO: recae sobre bienes inmuebles, naves y aeronaves, y minas. No se puede hipotecar 
cosa embargada porque implica acto de enajenación; no se permite la hipoteca de cosa 
ajena, porque no se puede registrar; si se hipoteca propiedad horizontal, se puede hacer  
sobre cada unidad habitacional, pero si es sobre el terreno, se extiende a todas las unidades.

4.  Indivisibilidad :   garantiza   toda   la   obligación   con   todo   el   bien,   salvo   estipulación   en 
contrario. Si la garantía es insuficiente puede solicitarse que se reemplace o pedir que se 
declare vencida toda la obligación.

5.  Grados de la hipoteca : los grados son el número de gravámenes que pesan sobre el 
bien, de suerte que según el orden de inscripción, habrá un nuevo grado sobre el bien. El 
orden de pago será según el grado, de suerte que se prefiere el primero sobre todos los 
demás, el segundo sobre los demás (con exclusión del primero), y así sucesivamente.

6.  Determinación : Hay determinación en cuanto al BIEN: en bien debe ser especificado, se 
permite sobre cosa futura, pero sometida a la condición de que exista; y en cuanto a la 
OBLIGACIÓN. Así la hipoteca puede ser cerrada: respecto de una determinada obligación, o 
abierta: se garantizan todas las obligaciones contraídas, siempre que no sobrepase el doble 
del valor de la obligación principal.

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7.  Derechos acreedor : 
1. Obtener la venta judicial: No es válido el pacto de apropiación; 
2. Preferencia. Según el grado se pagará en orden; Persecución: a efectos de lograr la venta 
judicial.

8.  Derechos deudos . A que se le cancele la hipoteca: debe registrarse.

9.  Extinción . INDIRECTA: Satisfacción de la obligación principal. 
DIRECTA:   Resolución   del   derecho   del   constituyente,   confusión,   purga   de   la   hipoteca 
(cuando en un proceso hipotecario, el acreedor no ejerce el derecho según el grado en que 
se encuentre, y el bien es rematado por en grado con menos preferencia, se termina el 
derecho para el que tenía mejor grado), etc.

CONTRATO DE PROMESA
1.  Definición :   contrato   preparatorio,   donde   dos   o   más   partes   de   obligan   a   celebrar   un 
contrato futuro, acaecida una condición o plazo. 
2.  Características : 
BILATERAL: con obligaciones idénticas, celebrar un contrato futuro (se discute si se pueden 
prometer cosas que no sean contratos, y la CSJ no se ha pronunciado sobre el particular). 
ONEROSO: ambas partes de gravan y benefician. 
CONMUTATIVO: aunque el contrato prometido sea aleatorio. 
DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA. 
LIBRE DISCUSIÓN. 
PRINCIPAL. 
SOLEMNE: en materia civil, en mercantil según CSJ es consensual. 

3.  Elementos : es el punto de más importancia en este contrato, porque posee dos tipos de 
elementos,   unos   generales   y   otros   especiales,   los   que   deben   presentarse   de   manera 
concurrente so pena de nulidad: deben ser todos al mismo tiempo. 
GENERALES:   Capacidad:   reglas   generales;   Consentimiento:   reglas   generales;   Objeto: 
celebrar un contrato futuro; Causa: móvil. 
ESPECIALES:   Conste   por   escrito:   en   materia   civil,   con   independencia   del   escrito;   en 
mercantil   es   consensual.   Determinación   del   contrato   prometido:   por   los   elementos 
esenciales. Que el contrato prometido sea de aquellos que la ley declara eficaces: el NJ 
prometido debe ser eficaz cuando se quiera realizar, de suerte que no esté afecta por ningún 
tipo   de   ineficacia.   Que   se   señala   una   condición   o   plazo:   deben   ser   determinados   y 
funcionales al negocio prometido.

4. Efectos : dentro de los más importantes, tenemos que permite la suma de posesiones; 
además la entrega anticipada del objeto material del negocio prometido genera, según la 

273
posición   de   la   CSJ   tenencia   del   bien,   y   sólo   posesión   cuando   de   manera   explícita   se 
manifiesta así en el contrato.

5.  Terminación :   NORMAL:   por   la   realización   del   negocio   prometido   que   reemplaza   a   la 
promesa en todas las relaciones. 
ANORMAL: por nulidad, incumplimiento, etc.

CONTRATO DE ANTICRESIS

Definición y caracteres de la anticresis
Lo encontramos definido en el área civil en el artículo 2458 del código civil que reza "La 
Anticresis es contrato por el que se entrega al acreedor una finca raíz para que se pague con 
frutos."   En   el   campo   comercial   que   se   encuentra   en   los   artículos   1221   a   1225,   esta 
concepción se amplia a los bienes muebles.

Si en un contrario se hace constar que se recibió una suma o préstamo, por un tiempo 
determinado, durante el cual no se paga interés, y se estipula al mismo tiempo que para el 
pago de la suma se da en empeño una finca raíz, por el mismo plazo, tal contrato debe 
repurtarse como anticresis.
Para el perfeccionamiento de este contrato es necesario que se efectúe la tradición del bien 
inmueble según no lo describe el artículo 2460 del código civil.
Surge como consecuencia de un crédito presente, sirve da garantía.

En comercial recae sobre toda clase de bienes.
Algunos   autores   denominan   la   anticresis   con   el   con   nombre   de   prenda   inmobiliaria.   Lo  
mismo   que   la   prenda   en   derecho   común,   la   anticresis   implica   la   entrega   de   la   finca   al 
acreedor   en   garantía   de   un   crédito;   pero   en   tanto   que   a   prenda   otorga   al   acreedor   un 
verdadero derecho real y, además, un derecho de preferencia para pagarse con el producido 
de la venta, en la anticresis el acreedor anticréditico no es titular de un derecho real, ni goza 
de preferencia frente a acreedores del deudor, salvo casos especiales.

274
La   anticresis   suele   estudiarse   entre   las   seguridades   reales   de   créditos;   pero   en   una 
seguridad de naturaleza diferente de la prenda y de la hipoteca, pues si bien es verdad que  
el crédito se encuentra asegurado con un inmueble determinado, no es menos cierto que el 
acreedor no tiene medios efectivos para hacerse pagar mediante la realización del valor de 
la cosa, ya que solo puede pagarse con los frutos y no más que con estos. Es una institución 
de crédito, aunque de escaso valor en sí misma considerada, ya que el comercio poco la usa 
independientemente de alguna otra seguridad real, especialmente la hipoteca.
La anticresis es un contrato real, por cuanto solo se perfecciona con la entrega de la finca  
raíz (código civil artículo 2460, se habla en este texto legal de la "tradición del inmueble", 
cuando  se   ha   debido   decir  de   "la   entrega   del   inmueble").  Desde  este   punto  de  vista,  la  
anticresis se coloca entre los otros contratos reales: el deposito, el mutuo, el comodato y la 
prenda, y por ello se le aplica la doctrina general de los contratos reales. De ahí que el 
acuerdo de voluntades desprovisto de la entrega vale como simple promesa de contrato.

Naturaleza jurídica
Este tipo de contrato, se presenta descrito en la normatividad civil y comercial colombiano, 
usualmente   se   pacta   acompañado   del   contrato   de   hipoteca,   excepcionalmente   lo 
encontramos independiente, ya que es empleado como garantía para respaldar la acreencia, 
en la manera como se puede satisfacer la misma con los frutos.

Mercantilidad
Frente a este contrato la mercantilidad está supeditada a la voluntad de 2 partes, pues es 
bilateral,   siendo   así   como   el   aspecto   mercantilista   no   se   genera,   sino   que   se   da   el 
cumplimiento   de   una   obligación   ya   que   la   relación   personal   y   no   directamente   frente   al 
comercio.

Partes
Deudor: Quien entrega el bien inmueble para que con los frutos que éste produzca se pague 
una obligación.

Acreedor: Quien recibe el bien inmueble haciéndose beneficiario de los frutos que produce 
el bien, como dación en pago tiene derecho a retenerlo hasta que se cumpla la obligación. 

Objeto
Es la amortización de una deuda u obligación para lo cual se entrega un bien inmueble o 
finca   raíz,   concediéndose   el   derecho   de   retención   de   cual   se   beneficiara   el   acreedor 
anticrético hasta hacer efectiva la obligación, son pues objeto de anticresis los inmuebles 
fructíferos, con frutos civiles o naturales.

Casos en que la anticresis es derecho real
"La anticresis no da al acreedor, por si sola, ningún derecho real sobre la cosa entregada" 
dice el artículo 2461 del código civil.

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Esta frase tiene una significación histórica. Se discutía vehementemente entre los antiguos 
expositores si la anticresis era o no derecho real. 

Afirmaban   algunos   que   era   un   derecho   real,   en   tanto   que   otros   aseguraban   que   jamas  
podría   ser.   Frente   a   estas   dos   tesis   absolutas   se   sostuvo   una   ecléctica,   consistente   en 
afirmar que en sí misma la anticresis no generaba para el acreedor anticrético un derecho 
real; pero que nada obstaba para al lado de la anticresis se constituye una hipoteca, caso en 
el cual la entrega que el propietario hacia de la finca al acreedor constituía una especie de 
tradición, subastación pública. Debía acudir a esto último cuando los frutos de la cosa solo 
servían para amortizar los intereses del capital prestado.

Ahora bien, nuestro código siguió la tesis ecléctica, lo que con relativa claridad se desprende 
de la frase transcrita. La advertencia no deja de tener su importancia, pues indica que son  
validos los contratos simultáneos de anticresis e hipoteca; y que la ultima otorga al acreedor 
un verdadero derecho real. También indica que la anticresis puede celebrarse después de 
celebrada la hipoteca; o constituirse esta sobre una anticresis anterior. Esto lo expresa con 
claridad el artículo 2462 del código civil.

Por   definición,   la   hipoteca   no   implica   entrega   del   inmueble   gravado   al   acreedor;   pero   la 
hipoteca, combinada con la anticresis, constituye una importante excepción a la regla dicha.
• Casos en que el acreedor anticrético está provisto de un derecho real sobre la 
finca.
Indudablemente,   la   anticresis   otorgada   por   escritura   pública   inscrita   en   el   registro   de 
instrumentos públicos establece para el acreedor un verdadero derecho real de la misma 
naturaleza que el arrendamiento que consta en escritura pública registrada.

Según al paragrafo 2º del artículo 2461, "Se aplica al acreedor anticrético lo dispuesto a favor 
del arrendandatario, en el caso del artículo 2020".

Este artículo anuncia los casos en que el derecho de arrendamiento de un inmueble debe 
ser respetado por los adquierentes de la propiedad u otros derechos del arrendador. En su 
aplicación al acreedor anticrético, tenemos que ese derecho será respetado en estos casos:
• Por todo aquel a quien la transfiere el derecho del propietario por un titulo lucrativo, 
especialmente por los herederos y los donatarios;
• Por las personas quienes se transfiere el derecho del propietario o deudor a título 
oneroso (compraventa, sociedad, etc.), si la anticresis se ha otorgado por la escritura  
pública, exceptuados los acreedores hipotecarios;
• Por los acreedores hipotecarios, si la anticresis ha sido otorgado por escritura pública 
inscrita en el registro de instrumentos públicos antes de la inscripción hipotecaria.

Desde luego, para que el contrato de anticresis se perfeccione no se requiere de la escritura 
pública;   aunque   debe   advertirse   que   la   ley   otorga   calidades   especiales   al   acreedor 

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anticrético que haga constar su contrato en esa clase de instrumentos públicos debidamente 
inscritos en el registro de instrumentos públicos.

Esas   calidades   especiales   engendran   un   derecho   real,   porque   el   acreedor   impone   su 
derecho frente a los propios adquirentes del dominio y de cualquier otro derecho real, como  
el   usufructo,   el   acreedor   hipotecario,   etc.   Lo   que   importa   hacer   resaltar   es   esto:   que   la 
anticresis constituida por escritura pública que se inscribe en el registro, engendra a favor del 
acreedor   un   poder   o   derecho   absoluto,   pro   cuanto   lo   puede   hacer   valer   contra   todo   el 
mundo.

Finalmente,   el   paragrafo   3º   del   artículo   2461   establece   que   no   valdrá   la   anticresis   en 
perjuicio de los derechos reales, ni de los arrendatarios anteriormente constituidos sobre la 
finca.   Esta   advertencia   es   innecesaria   en   cuanto   a   los   derechos   reales,   los   cuales,   por  
definición,   deben   constar   en   escritura   pública   debidamente   registrada;   y   cuanto   a   los 
arrendamientos   anteriores,   el   texto   selo   se   refiere   los   que   la   anticresis   constituida   por 
escritura publica registrada debe respetar los que hayan sido celebrados en el misma forma; 
mas no tienen por que respetar los arriendos que no consten en escritura pública. 
• El   acreedor   anticrético   no   goza   de   derecho   de   preferencia   frente   a   los   demás 
acreedores simplemente quirografarios del mismo deudor
En los casos en que la anticresis se ha constituido  únicamente para que el acreedor se 
pague con los frutos de los intereses del capital prestado, y por tal motivo los acreedores 
quirografarios embargan y hacen subastar la finca, el acreedor anticrético será provisto de 
un derecho real sobre la cosa, excepción hecha del de la hipoteca, y con mayor razón en 
frente  a los  otros titulares de  acreencias  privilegiadas, como las  hipotecas  (artículo  2464 
código civil.)

Actos del acreedor 
Usar la cosa.
Ejercer actos de administración.
Percibir los frutos de la cosa y disponer de ellos.
Responder hasta por la culpa leve
En cuando al bien, este es entregado al acreedor a título de simple tenencia.
• Para que la anticresis se perfeccione no se requiere la escritura pública, pero, si se 
hace, el acreedor puede imponer su derecho real, frente a los propios adquirentes del 
dominio y de cualquier otro, como el usufructuario.
• El acreedor tiene derecho de retención, pero no de preferencia, no puede adquirir el 
bien, por no pago.

Efectos de la Anticresis. Anticresis de cosa ajena
•  El acreedor anticrético goza de los mismos derechos que el arrendatario para el pago de 
mejoras,   perjuicios   y   gastos  (artículo   2463   código   civil).   En   consecuencia,   si   se   hubiese 
pagado con los frutos de la finca, tendrá derecho a retener la cosa dada en anticresis dada 
en anticresis en razón de las mejoras y demás gastos.

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En cuanto a la obligación general de conservación de la cosa y de restituirla al deudor o 
propietario, y la responsabilidad por lo deterioros o pérdidas, es de igual naturaleza a la del 
arrendatario (artículo 2463 código civil) 

El acreedor anticrético, cuando la finca solo amortiza los intereses de la suma prestada o 
cuando no alcanza a amortizarla en el tiempo convenido, solo puede ejercer la acción penal 
en el tiempo convenido, solo puede ejercer la acción penal de su crédito sobre los bienes del 
deudor; pero de ningún modo puede retener definitivamente en pago la finca sobre la cual se 
ejerce el derecho de anticresis. 

"El acreedor no se hace dueño del inmueble a falta de pago" dice el artículo 2464 del código 
civil. 
El deudor no podrá pedir la restitución de la cosa dada en anticresis sino después de la 
extinción total de la deuda, pero el acreedor podrá restituirla en cualquier tiempo, y perseguir 
el pago de su crédito por los otros medios legales, sin perjuicio de lo que hubiere estipulado 
en contrario (artículo 2467 código civil) 

•  Conviene advertir que la finca dada en anticresis puede pertenecer a un tercero (artículo 
2459 código civil) y que sise da en anticresis en finca sin el consentimiento del propietario, 
se estará a las reglas expuestas sobre arrendamiento de cosa ajena.

Derechos del acreedor
Son aquellos que encontramos estipulados en el artículo 2461 del código civil. "La anticresis 
no da al acreedor, por sí sola, ningún derecho real sobre la cosa entregado".
Los mismos del arrendatario para el abono de mejoras, perjuicios y gastos.
Si el crédito produce interés, tiene derecho para que los frutos cubran primero los intereses y  
posteriormente el crédito.
Derecho de retención hasta que no satisfaga la obligación.

Obligaciones del acreedor
Responder por la culpa leve en el uso y la explotación de la cosa.
No realizar mejoras útiles o voluptuarias sin permiso del propietario. 
Entregar la cosa al momento del pago del crédito.

Indivisibilidad de la anticresis
El deudor no podrá pedir la restitución de la cosa dada en anticresis, son después de la 
extinción total de la deuda.

Requisitos
• Capacidad de las partes;  todas las personas son capaces, excepto los declarados 
por   ley,   se   debe   contar   con   este   para   que   se   puedan   generar   obligaciones.   La 
capacidad la dividimos en 

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o Incapacidad Absoluta
 Los dementes
 Los impúberes
 Los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito.
o Incapacidad Relativa
 Menores Adultos
 Dilapidadores 
• Consentimiento;  se   hace   indispensable   que   se   consienta   en   dicho   acto   y   no 
adolezca,   esa   expresión   de   voluntad,   de   vicios,   de   conformidad   con   las   reglas 
generales de los artículos 1502 y 1508 del código de civil
• Objeto lícito.
• Causa lícita; el motivo que conduce a este contrato debe ser lícito. 

Diferencia entre el contrato de arrendamiento y la anticresis

La anticresis según la definición dada en el artículo 2458 del código civil es un contrato en 
que se entrega un bien raíz para que se pague con sus frutos. Es decir: supone la existencia  
de una obligación a cargo de la persona que entrega el inmueble, que no se presenta en el 
arrendamiento. Solamente es pertinente sobre finca raíz. El arrendamiento se extiende a 
cualquier cosa corporal o incorporal. El uso que se da tiene como finalidad la explotación del 
bien para pagar, con los frutos, el crédito. En el arrendamiento el uso se limita al disfrute de 
la   cosa   de   acuerdo   con   el   contrato,   el   uso,   pues,   es   independiente   de   los   frutos   que  
produzca la cosa. 

Ampliación de la anticresis a los muebles. La anticresis en el Derecho Comercial
El artículo 1221 del código del comercio, estimo oportuno extender la anticresis a toda clase 
de bienes, vale decir, tanto a las fincas como a los muebles.
Por   su   parte   en   la   norma   señalada   con   anterioridad,   encontramos   que   el   contrato   de 
anticresis puede recaer sobre toda clase de bienes, son lo cual brinda un campo mas amplio  
de acción. Por lo demás, en el ámbito comercial la mecánica con que opera el contrato es 
igual que se señala en lo civil, esto es se perfecciona con la entrega y busca los idénticos 
fines. 
Agrega el artículo 1222 que el acreedor prestará caución y suscribirá escritura de inventario 
de los bienes que reciba, a menos que se le exonere expresamente de semejantes deberes.
La situación del acreedor anticrético se asimila a la del usufructo: debe hacer producir la 
cosa   según   su   destino   y   está   obligado   a   pagar   los   impuestos   (artículo   1223   código   de 
comercio)

Se reglamenta de manera especial la anticresis sobre los establecimientos de comercio en 
los   artículos   1224   ("   la   anticresis   de   un   establecimiento   de   comercio   obliga   al   deudor   a 
ejercer permanentemente actividades de control y no le hace perder, por si sola, el carácter 
de comerciante") y 1225 ("Cuando la cosa dada en anticresis sea un establecimiento de 

279
comercio, será solidariamente responsables el deudor y el acreedor anticréticos respectos 
de los negocios relacionados con el mismo") del código de comercio.

TITULO IV: PROCEDIMIENTO CIVIL
TEORÍA GENERAL DEL PROCESO

Derecho objetivo: conjunto de normas para regir la conducta de los hombres en sociedad.
Derecho   subjetivo:   es   la   facultad   de   quiere   y   pretender,   atribuida   a   un   sujeto   a   lo   cual 
corresponde una obligación por parte de otros.

El medio de actuación forzada del derecho es el proceso, este es el instrumento para que el 
derecho  pueda cumplir su finalidad de tutelar los intereses de los particulares y garantizar el  
goce de sus derechos.

El   derecho   procesal   es   un   derecho   formal,   por   cuanto   regular   la   forma   de   la   actividad  


jurisdiccional, en contraposición al derecho material o sustancial, que determina el contenido, 
la materia, la sustancia de la función jurisdiccional.

El   derecho   procesal   es   el   conjunto   de   normas   que   regulan   la   actividad   jurisdiccional   de  


Estado para la aplicación de las leyes de fondo, y su estudio comprende la organización del 
poder judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios y la actuación del juez 
y las partes en la sustanciación del proceso. 

Es la parte dinámica del Derecho. Es un Derecho medio, instrumental y sirve para llegar a un 
fin. Cumplimiento de normas sustantivas. El procedimiento es una serie de actos para llegar 
a un fin.

Ubicación conceptual
Derecho real Derecho personal
Derecho positivo Derecho natural
Derecho objetivo Derecho subjetivo
Derecho sustantivo Derecho adjetivo
Derecho estático Derecho dinámico
Derecho fin Derecho medio

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Derecho escrito Derecho consuetudinario
Derecho público Derecho privado

El   Derecho   Procesal   es   un   Derecho   positivo,   está   escrito,   sujeto   a   variaciones;   es   un 


Derecho objetivo ya que es el mismo positivo; es un derecho subjetivo ya que da la facultad  
de  acudir    o exigir  el  cumplimiento de  los  derechos.  El  derecho procesal  es un  derecho 
adjetivo ya que da vida al derecho sustantivo, es además un derecho dinámico, va dirigido 
hacia algo; es un derecho público ya que no existe  la autonomía de la voluntad, la voluntad 
personal   se   restringe,   las   disposiciones   que   regulan   el   trámite   de   los   procesos   son   de 
obligatorio cumplimiento y no se pueden transar o renunciar.

Ubicación filosófica:
Obedece a una concepción de Estado liberal, de separación de poderes, de independencia 
de las decisiones de la rama judicial frente a las demás ramas, pertenece a una filosofía 
liberal de igualdad de personas ante la ley. El estado debe respetar las decisiones de los  
jueces, es una filosofía basada en la independencia de poderes y da garantías. La justicia se 
administra   gratuitamente   ya   que   esta   es   independiente   de   los   otros   órganos   del   poder 
público,   de   la   política,   de   las   clases   sociales,   sexo,   credo   religioso.   Independencia   y 
autonomía total.

El Derecho Procesal regula la actividad de la rama jurisdiccional y la conducta de las partes  
y del juez en un proceso.

Principios del Derecho Procesal:

• El carácter exclusivo y obligatorio de la función jurisdiccional. Es exclusivo por que todos 
los procesos son conocidos por la jurisdicción y es obligatorio por que la decisión del juez 
obliga a las partes. Es vinculante. Las decisiones de los jueces tienen efectos erga omnes. 

• Igualdad   de   las   partes   ante   la   ley   procesal.   No   hay   partes   con   preferencias,   hay 
oportunidad para interponer recursos, se pueden pedir pruebas. Es básica la igualdad para 
que exista una debida representación legal.

• Necesidad de oír y llamar al proceso a la persona a la que se le pide una decisión, nadie 
puede ser condenado sin ser antes oído. Principio de defensa.

• Integración del contradictorio. El juez está en la obligación de notificar a las personas que 
pueden   ser   obligadas   por   la   sentencia   y   debe   llamar   al   fallo.   Litis   consortes:   son   las 
personas que forman dentro de un proceso la parte demandante y la parte demandada.  
Pluralidad.   Solo   existe   obligación   de   integrar   el   contradictorio   cuando   se   trata   de   litis 
consortes   necesarios.   Estos   son   las   personas   que   han   intervenido   como   partes   en   un 
contrato. Los litisconsortes facultativos, quedan en la facultad del abogado o de las personas 

281
para integrarse dentro de un proceso. Esta se da cuando las personas se ven afectadas por  
acciones no creadoras de contrato. Nace de un hecho que causa daño.

El Código de Procedimiento Civil se divide:
1. En un título preliminar.
2. En 5 libros divididos en títulos, y estos en capítulos.
El título preliminar habla de las disposiciones generales. El libro 1 habla de los sujetos del 
proceso. El libro 2, de los actos procesales y el régimen probatorio. El libro 3 refiere a los 
procesos   en   particular.   El   libro   4   habla   de   las   medidas   cautelares.   El   libro   5   acerca   de 
cuestiones varias (exequátur y vigencia).

Naturaleza del Derecho Procesal:
• Es un derecho positivo u objetivo. Es creado por la sociedad y está escrito en las normas.
• El derecho procesal es de carácter instrumental de medio. Conduce a hacer efectivo el 
derecho sustantivo. Por medio del derecho procesal  se busca la verdad verdadera, no solo 
la verdad formal.
• Es un derecho formal. Determina los pasos para la eficacia del derecho sustancial. Reviste 
de formalidad el proceso. Enseña el juez competente, indica el lugar de inicio del proceso 
(jurisdicción y competencia), naturaleza de las partes. 
• Es un derecho autónomo. Su objeto es hacer efectivo el derecho sustantivo, pero no por 
esto se convierte en el complemento del derecho sustantivo. Es un estado propio de los 
Estados   de   Derecho,   se   constituye   en   una   garantía,   para   no   ser   sorprendido   por   el 
gobernante o juez. Señala los pasos y evita las sorpresas. Se sabe de antemano como se va 
a juzgar, sin discriminación por la filosofía, credo, color, raza. Garantía para que el ciudadano 
logre que se le reconozcan sus derechos. Es una garantía de la paz social y evita que los 
ciudadanos hagan justicia por mano propia. Garantiza que una vez definido un punto no 
pueda volverse a debatir. Es una garantía del debido proceso, cada paso está previsto y se 
sabe   que   sigue   después.   JURIS   DICERE:   DECIR   EL   DERECHO,   JURIS   DICTIO: 
PRONUNCIAMIENTO DEL DERECHO.
• Es   un   derecho   público.   No   se   puede   cambiar   el   procedimiento,   es   de   obligatorio 
cumplimiento. Sus normas no son objeto de la autonomía de la voluntad de las partes.
• Es un derecho que concreta y a veces crea el derecho sustantivo. El derecho procesal  
regula   procesos   generales   a   los   que   deben   tramitarse   los   casos   particulares.   El   Estado 
organiza las jurisdicciones. El Derecho procesal no sólo aplica el derecho sustantivo sino 
que lo concreta, por medio de la jurisprudencia.
• Tiene unidad de principios en cuanto a su finalidad y objeto. Tiene una unidad básica en 
cuanto a sus principios, y su finalidad y objetivos. Que la a ley sustantiva se aplique, para su 
aplicación, la jurisdicción está organizada por el Estado ya que una función de   este es la 
administración de justicia. Interdependencia del derecho material o sustantivo con el derecho 
procesal.

Definiciones del derecho procesal:

282
HUGO ALSINA: es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado 
para la aplicación de las leyes de fondo, su estudio comprende la organización del poder 
judicial,   la   determinación   de   la   competencia   de   los   funcionarios   y   las   partes   para   la 
sustanciación del proceso.

EDUARDO   COUTURE:   el   derecho   procesal   civil   es   una   rama   de   la   ciencia   jurídica   que 
estudia   la   naturaleza,   desenvolvimiento   y   eficacia   del   conjunto   de   relaciones   jurídicas 
denominada proceso civil. Critica; reduce solo al derecho procesal civil, excluye al género. 

LEO   ROSENBERG:   procedimiento   jurídicamente   regulado   para   la   protección   del 


ordenamiento jurídico mediante la declaración, realización y aseguramiento de los derechos 
y relaciones jurídicas del derecho civil. Critica: garantiza el estado de derecho; insinúa la 
división de los poderes; declaración – proceso declarativo; realización – proceso ejecutivo; 
aseguramiento – proceso preventivo. 

FRANCESCO CARNELUTTI: así como las exigencias sociales determinan el nacimiento del 
proceso, también producen el derecho procesal, entendido este como un conjunto de reglas 
que establecen los efectos y requisitos de aquel.

HERNANDO DEVIS ECHANDÍA: conjunto de normas que fijan el procedimiento que se ha 
de   seguir   para   obtener   la   actuación   del   derecho   positivo   y   determinan   esas   normas   las 
personas que deben someterse a  la jurisdicción y los funcionarios encargados de ejercerla.

AUGUSTO CASTRO  FERNÁNDEZ:  el   derecho  procesal   civil  es el  regulador del   proceso 


civil,   estableciendo   las   normas   sobre   la   fijación   y   delimitación   de   la   competencia   de   los 
órganos jurisdiccionales. Prescribe las normas necesarias acerca de las partes litigantes y su 
capacidad. Estatuye lo conveniente respecto al objeto del proceso. Señala los requisitos y 
determina la eficacia de los actos procesales. Ordena la secuencia o distintos pasos del  
proceso, señala las medidas de aseguramiento y el modo de obtener la efectividad de las 
sentencias.

HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO: conjunto de normas jurídicas dictadas por el Estado para 
el ejercicio de la función jurisdiccional.

El derecho procesal, la ley procesal civil: 
Por derecho procesal se entiende el conjunto de normas jurídicas dictadas por el Estado 
para   el   ejercicio   de   la   función   jurisdiccional.   Al   estado   le   corresponde   institucionalmente 
asegurar   la   actuación   del   derecho   objetivo   en   los   casos   en   que   el   mismo   no   sea 
voluntariamente observado por los coasociados. Cuando la actuación tiene lugar a través de 
la actuación del juez, órgano estatal, la ley habla de tutela jurisdiccional de los derechos. La 
tutela   jurisdiccional   de   los   derechos   consiste   por   eso   en   la   actividad   de   determinados 
órganos estatales los jueces, que en su poder conferido por el Estado, ponen en práctica en 

283
el   caso   singular,   determinados   remedios   previstos   por   la   ley,   en   forma   de   asegurar   la  
observancia del derecho objetivo.

La   ley   procesal   se   encarga   de   determinar   claramente   que   funcionario   debe   conocer   del 
asunto, que actuación debe proseguir, que etapas tiene esta y como se deben acreditar los 
hechos en que se funda el derecho.
Artículo 29 Const.: nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes  al acto 
que se le imputa, ante le juez o tribunal competente  y con observancia de la plenitud de las  
formas propias de cada juicio.

Es el derecho procesal factor preponderante del orden social, pues reputarse titular de un 
derecho   sin   su   efectividad   es   como   no   tenerlo.   La   primera   característica   del   derecho 
procesal es ser instrumental, por ser el medio obligatorio  y necesario para hacer efectivos  
los   derechos   consagrados   en   las   demás   normas   de   derecho   sustancial.   El   derecho 
sustancial y el derecho procesal son un binomio independiente pero indisoluble para el logro 
del fin que buscan en común.

El derecho material y el derecho procesal solo buscan una meta en común: el imperio de la 
justicia.

El derecho procesal es derecho público, pues sus normas son de aquellas en las cuales el 
interés de la comunidad exige que se cumplan obligatoriamente como factor básico, esencial 
que es del orden social.

LA LEY PROCESAL CIVIL

Normas de organización judicial: son aquellas que dicen quienes conocen.
Normas de procedimiento: determinan como se conoce.
El   estudio   de   la   ley   procesal   civil   implica   conocer   su   radio   de   acción,   y   es   necesario 
determinar  lo  relativo  al  ámbito  de  aplicación de  la  ley procesal  civil  en  el tiempo, en  el 
territorio y con relación a las personas.

La ley procesal en el tiempo:
Es sabido que la vigencia de una ley dura hasta el momento en que se presente cualquier 
causa legal que le reste vida jurídica. 

Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren 
empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya hubieran empezado, se regirán por 
la ley vigente al tiempo de su iniciación.

284
Las normas de derecho procesal civil, sin excepción alguna, jamás pueden ser retroactivas, 
son de aplicación inmediata y rigen solo para el futuro. La ultractividad puede regir en casos 
específicamente señalados por la ley:

• Los términos que hubieren empezado a correr, los términos y diligencias que ya estuvieren 
iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. En los procesos iniciados 
antes,   los   recursos   interpuestos,   la   práctica   de   pruebas   decretadas,   los   términos   que 
hubieren   comenzado   a   correr,   los   incidentes   en   curso   y   las   notificaciones   que   se   estén 
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpuso el recurso, se decretaron las  
pruebas, empezó a correr el término, etc.   El primer requisito para que pueda operara la 
ultractividad   de una norma es que se trate de procesos en curso, en los cuales se sigue  
aplicando la disposición derogada únicamente mientras se decide el recurso interpuesto bajo 
la vigencia de la legislación anterior, o termina de correr un término...

Se desprende de lo anterior que no existen en materia procesal derechos adquiridos y que 
serán   las   disposiciones   vigentes   en   el   respectivo   momento   las   que,   salvo   los   casos   de 
ultractividad de la ley expirada, deben ser tenidos en cuenta.  

• Los actos o contratos validamente celebrados bajo el imperio de una ley podrán probarse 
bajo el imperio de otra, por los medios que aquella establecía para su justificación, pero la 
forma en que debe rendirse la prueba está subordinada a la ley vigente al tiempo en que se 
rindiera.

La ley procesal en el espacio:
La ley procesal se aplica dentro del territorio nacional, es decir dentro de los límites de la 
República de Colombia. 

La ley procesal en relación con las personas:
Se   aplica   a   todas   las   personas   que   se   encuentren   en   el   territorio   colombiano,   sin   que 
importe para nada su nacionalidad, sexo o edad. Solo basta que una persona se encuentre 
dentro del territorio nacional para que esté sometida al cumplimiento de la ley.

El personal diplomático gozará de inmunidad civil, salvo 3 excepciones:
1. Cuando el diplomático, por el hecho de presentarse como demandante renuncia a esa 
inmunidad.
2. No  puede  haber  inmunidad civil  cuando  se trata  de  acciones  reales,  ni  las posesorias 
relativas a una cosa mueble o inmueble que se halle dentro del territorio nacional. 
3. Cuando se trata de actos relativos a una actividad profesional ajena a las funciones del 
agente diplomático.
Por personal diplomático se entiende el acreditado en el país como embajadores, nuncios, 
internuncios, enviado extraordinario, ministro plenipotenciario, encargado de negocios con 
carta   del   gabinete,   ministro   consejero,   auditor,   consejero,   primer   secretario,   adjuntos 
militares, navales y aéreos etc.

285
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PROCESAL

Se aplican a todo el derecho procesal basados en una filosofía liberal propia del Estado de 
Derecho

• Carácter exclusivo y obligatorio de la función jurisdiccional: 
A esta función le corresponde adelantar los procesos. Es exclusiva obligatoria y definitiva 
esa decisión de la función judicial.

Es exclusiva ya que solo la rama judicial puede aplicar justicia. Está compuesta por las altas 
cortes, por los tribunales y por los juzgados. 

Solo   el   Estado   está   facultado   para   resolver   los  conflictos  y   las   decisiones  judiciales  son 
obligatorias y deben ser obedecidas por las partes.

Configuración de la rama judicial:
• Altas   Cortes:   jueces   colegiados   o   plurales:   Corte   Suprema   de   Justicia,   Corte 
Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura
• Tribunales: Superior del Distrito Judicial y Administrativos
• Juzgados:   del   Circuito,   especializados,   municipales,   de   familia   y   menores,   laborales, 
civiles, penales y promiscuos.

Es definitiva porque cualquier fallo al que se le hayan agotado los recursos el trámite judicial 
no se puede volver a debatir. En principio los fallos que se dictan y una vez agotados todos 
los recursos que proceden, son definitivos y no pueden ser modificados. Los fallos tienen 
efectos erga omnes, no se pone en duelo lo que pasó, se obliga a todo el mundo. Los fallos 
excepcionalmente   pueden   dejar  de   ser  definitivos  en  virtud   del   recurso  de   revisión.  Este 
recurso consiste en revisar una sentencia que ya está en firme, por haberse encontrado 
alguna prueba. Artículo 380 y 379 CPC, se revisan sentencias ejecutoriadas. El mismo juez 
que dicta  una sentencia  no  puede  reformarla  ni  modificarla. Este recurso  lo  conocen  los  
tribunales, en casos excepcionales las cortes.   

• Independencia absoluta de funcionarios judiciales:
No están vinculados con ninguna de las partes, deben mantener independencia total, son 
pagados por el Estado, son empleados públicos. Por eso existen las causales de recusación 
e impedimento para mantener la absoluta independencia de los jueces. Independencia frente  
a las partes, y sus familiares, frente al abogado y sus familiares y frente a extraños pero con 
relación con las partes y el abogado. La recusación se puede hacer en cualquier etapa del 
proceso, sus causales son taxativas. Esta causal se hace frente al juez y frente al secretario.

• Imparcialidad rigurosa de los jueces:

286
En un proceso se busca la verdad verdadera, por ello el juez tiene facultades para decretar 
pruebas  para encontrar esa verdad.

• Igualdad de las partes ante la ley procesal

• Necesidad de oír a la persona contra quien se pide una decisión judicial.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL PROCEDIMIENTO

• Obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley.

• Integración del contradictorio:
Litis consorcio: A. Facultativo o voluntario: la sentencia no es igual para todos, ya que son  
autónomos; en el caso de que un litisconsorcio facultativo apele la decisión del juez, solo la 
favorece o perjudica a él (responsabilidad civil). B. Necesario: forma una unidad, la sentencia 
es dictada a favor o en contra de todos.

Formas de vincularse a un proceso:
- Como demandante. Persona que toma la iniciativa e inicia el proceso. Quien ejerce el 
derecho   de   acción   y   va   al   Estado   para   pedir   que   se   haga   justicia.   Pueden   ser   varias 
personas como litis consortes facultativos o necesarios.
- Como  demandado. Notificación  de que  alguien  lo  demando. Contra quien se  ejerce  el 
derecho de acción. Es la parte pasiva. Puede ser una o varias personas. Demandante y 
demandado son las partes principales de un proceso
- En   los   procesos   de   jurisdicción   voluntaria   no   hay   demandado.   Ejemplo:   muerte   por 
desaparecimiento, permiso para menores de edad.

Sucesores procesales: sucede cuando entran los herederos de las partes principales. Entra  
con las mismas características de la persona remplazada. Artículo 54 y 60 CPC.

Vinculación por una de las partes: denuncia del pleito, se pasa el pleito a otra persona (Art.  
54   CPC).   Llamamiento   en   garantía,   póliza   de   seguros,   figura   procesal   que   obedece   al 
principio de integración del contradictorio, por la que se busca que sea vinculado al proceso 
quien debe responder legal o contractualmente por los perjuicios derivados de la sentencia  
(Art. 57 CPC). Llamamiento de poseedor o tenedor (Art. 59 CPC).   
Este   principio   recuerda   la   obligatoriedad   para   el   juez   y   las   partes   de   observar   los 
procedimientos   establecidos   en   la   ley.   Los   procedimientos   son   de   orden   público,   y   su 
inobservancia   acarrea   como   consecuencia   la   nulidad   de   lo   actuado   (Art.   140   numeral   4 
CPC).

• Impulso del proceso:
En el proceso civil la iniciación corresponde a las partes, mientras que en el penal se hace  
de oficio, a menos que sea un delito que necesite querella de parte. Pero es juez es el 

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director del proceso. En civil se pueden hincar determinados procesos de oficio articulo 37, 
122 numeral 6 CPC. 

• Economía procesal:
Consiste   en   encontrar   el   máximo   de   resultados   con   el   mínimo   de   trámites,   evitando 
formalidades   innecesarias,   busca   que   el   proceso   sea   práctico,   busca   que   llegue   a   un 
resultado, busca que se concentre la actuación. 

Si hay varias peticiones pendientes el juez debe resolverlas en una sola providencia (autos, 
sentencia).   La concentración de pruebas busca que el juez salga de ellas en el mínimo 
tiempo, ojalá que se resuelvan en un día (110). La demanda es un proyecto de sentencia y 
por ello debe incluir lo que se pretende, puede ser que una persona pida al demandado  
varias cosas y por eso las acumula en un solo proceso; la acumulación de pretensiones 
requiere: 
1. Que el juez sea competente para conocer de todas las pretensiones.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que sean propuestas como principales 
y   subsidiarias,   mas   no   como   sucesivas   (que   se   solicite   la   construcción   de   una   finca, 
principal,  y/o la devolución del dinero, subsidiaria)
3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.
La acumulación puede ser objetiva, cuando se acumulan varias pretensiones en un mismo 
demandado.   Subjetiva   si   son   varios   los   sujetos   de   la   demanda.   Mixta   si   existen   varias 
pretensiones y varios los sujetos. 

Este   principio   busca   evitar   dilaciones   y   formalismos   innecesarios   para   la   eficacia   de   la 
justicia., Hace al proceso práctico. 

• De la preclusión o eventualidad:
El proceso está dividido en etapas que concluidas no pueden volverse a abrir. Se vencen las 
oportunidades, y ni el juez ni las partes pueden darle reversa al proceso. La excepción es 
que el juez puede solicitar pruebas de oficio. Los términos no se pueden revivir, como para 
contestar la demanda, para proponer excepciones, para la conciliación.
En cada etapa procesal deben cumplirse determinados actos, sino se cumplen se pierde la  
posibilidad de su cumplimiento y si es en el momento que no es o fuera del término acarrea 
nulidad.

• De la verdad procesal:
Por medio de la prueba se llega a la verdad. En el sistema de apreciación de la prueba, se 
toma en cuenta la cantidad de la misma; en el sistema de apreciación racional de la prueba o 
libre convicción se toma en cuenta la calidad.

• Interés para intervenir:

288
El presupuesto para iniciar el proceso es la violación de un derecho, por esta razón nace un 
interés jurídico que consiste en reparar el daño y ese interés justifica la intervención en el 
proceso. 
No se inician entonces acciones temerarias o infundadas.

• Del contradictorio o de la audiencia bilateral:
Igualdad de las partes en el proceso. Las partes son iguales con igualdad de oportunidades. 
Lo que dice una parte se le comunica a la otra para que lo pueda discutir o desvirtuar. El 
proceso es muy abierto, democrático. Tiene que ver con el principio de defensa, para que no 
haya actuaciones sorpresivas.

El derecho de contradicción, se le otorga al demandado, por el cual ejerce oposición y puede 
ser   por   medio   de   defensas   y   excepciones.   Se   cumple   cuando   se   cita   al   demandado   al 
proceso. La defensa es la negación de los fundamentos de derecho y de los hechos de la 
demanda; las excepciones constituyen medios de oposición del demandado a la pretensión 
del demandante.
Excepciones   previas:   se   refieren   al   procedimiento   para   suspenderlo   o   mejorarlo   y 
corresponden a los impedimentos procesales, se proponen en el término de traslado de la 
demanda,   al   tiempo   con   la   contestación   de   ella   pero   en   escrito   separado.   Se   pueden 
proponer como excepciones previas cosa juzgada, transacción, y caducidad. Algunas veces 
finalizan el proceso: falta de jurisdicción, compromiso, inexistencia, incapacidad o indebida 
representación, carencia de prueba de la calidad de cónyuge, heredero, albacea, curador de 
bienes;   pleito   pendiente.  Otras  veces  dan   lugar  para  que   se   mejore  el  proceso:  falta   de  
competencia, ineptitud de la demanda, falta de requisitos formales, indebida acumulación o 
trámite inadecuado y defecto en la constitución del litisconsorcio necesario. 

Las excepciones de mérito se proponen en la contestación y se resuelven en la sentencia.

De las excepciones previas se da traslado al demandante por 3 días para que esta pida las 
pruebas que versen sobre los hechos que las configuran. Si se deben practicar pruebas el  
juez debe hacerlos dentro de los 10 días siguientes y se deciden en la audiencia del artículo 
101, si no hay tal audiencia se deben resolver dentro de los 5 días siguientes al vencimiento 
del término para practicar pruebas.

• De la impugnación:
Las partes tienen derecho y la oportunidad de impugnar las decisiones del juez que les san  
adversas. Atacar y tratar de modificar, aclarar, completar las decisiones del juez que le sean 
contrarias a la parte que interpone los recursos.
 
El recurso de reposición procede contra los autos del juez. Es un recurso horizontal. Se 
interpone  ante  el  mismo  funcionario  que   dicto  la  providencia,  y debe  hacerse  dentro  del  
término de ejecutoria, que corre a partir de la desfijación del estado (3 días).

289
Las sentencias no tienen este recurso, solo procede contra ellas la apelación (309 CPC). En 
la   apelación   o   recurso   vertical   se   va   a   otra   instancia   superior.     Son   apelables  todas   las 
sentencias menos las dictadas en única instancia. Se pueden apelar algunos autos, como el 
que rechaza la demanda. La apelación puede interponerse directamente o en subsidio de la 
reposición. 

La apelación se concede en 3 efectos:
1. Efecto suspensivo
2. Efecto   devolutivo:   se   cumple   la   providencia   apelada   pero   sigue   el   proceso,   no   se 
interrumpe.
3. Efecto diferido: se suspende la providencia apelada, pero continúa el curso del proceso.

Por   regla   general   la   apelación   de   sentencias   se   concede   bajo   el   efecto   suspensivo. 


Normalmente cuando la apelación es de sentencia se envía todo el expediente al superior, y 
el inferior queda sin competencia. La regla general en la apelación de autos es que esta se 
conceda en el efecto devolutivo o diferido, mientras se tramita la apelación el inferior sigue 
conociendo el proceso, si es en el diferido solo suspende la providencia apelada pero sigue  
el proceso en lo que no tenga que ver con ella. Cuando se concede  la apelación en el efecto 
devolutivo o diferido, el apelante debe suministrar lo necesario para sacar las copias para 
que se envíen al superior. 

• Buena fe y lealtad procesal

• De las dos instancias

• De la carga de la prueba

• De la congruencia

• De la verdad procesal

• De la inmediación

• Las sentencias no crean derecho, sino se limitan a declararlo.

LA ACCIÓN
Derecho público cívico, subjetivo y autónomo que tiene toda persona natural o jurídica, para 
obtener   la   aplicación   de   la   jurisdicción   del   Estado   a   un   caso   concreto,   mediante   una 
sentencia y a través de un proceso con el fin de obtener la declaración, la realización, la 
satisfacción coactiva o la protección cautelar de los derechos o relaciones jurisdiccionales, 
consagradas en el derecho objetivo que pretende tener quien la ejercita. 

Elementos:

290
1.Sujeto; demandante y juez, o quien representa al Estado a quien se dirige la demanda.
2.Objeto: sentencia
3.Causa: interés que justifica el ejercicio de la acción para promover ese juicio y obtener la 
sentencia.

Las acciones se clasifican:
1. Según la naturaleza de la prestación pedida: de pura declaración de certeza; de condena; 
ejecutiva; cautelar.
2. Según la relación jurídica sustancial: Civiles y penales; reales y personales; mobiliarias e 
inmobiliarias; mixtas; de estado.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA:
Es la titularidad del interés materia del litigio y que debe ser objeto de sentencia, o del interés 
por declarar o satisfacer mediante el requisito de la sentencia.   El interés para obrar es el 
elemento sustancial del derecho de acción, interés que tutelado jurídicamente por el derecho 
procesal constituye el derecho de acción.

LA PRETENSIÓN

Declaraciones   que   el   autor   pretende   se   hagan   en   la   sentencia.   Su   objeto   es   obtener   la  


sentencia favorable mediante el  petitum  de la demanda y la  causa petendi  la forman los 
hechos constitutivos, modificativos o extintivos de la relación jurídico­material sustancial que 
se pretende.  Delimita el alcance y sentido del litigio, del proceso de la sentencia.

EL PROCESO:
Conjunto de actos coordinados que se ejecutan mediante los funcionarios judiciales 
del Estado, para lograr la acción de la ley en un caso concreto, con el fin de declarar o 
satisfacer coactivamente los derechos consagrados en ella.

El fin del proceso es la composición del litigio para el logro de la paz social 

El proceso es una institución procesal, para la realización coactiva e imparcial de la justicia, 
por la que se satisface las pretensiones que unos sujetos actúan frente a otros afirmando su 
fundamente jurídicos contradicho, previamente establecido como garantía individual.

El proceso es diferente al procedimiento. El primero es una institución en cuanto constituye 
un conjunto de actos que persiguen una sola finalidad; el procedimiento es la serie sucesiva 
y combinada de los actos que han de realizarse para lograrla.

Elementos procesales:
Condiciones   que   se   requieren   par   que   la   relación   jurídico­procesal   nazca,   se   desarrolle, 
culmine con una sentencia de mérito. 
1. Competencia

291
2. Capacidad para ser parte
3. Capacidad para comparecer al proceso
4. Demanda en forma 

ETAPAS DEL PROCESO
El proceso es la actuación del juez y de las partes cuya finalidad es declarar y hacer efectivo 
el derecho, los actos procesales son los momentos o etapas que se van cumpliendo a lo 
largo del proceso en las 3 instancias y casación, previamente contempladas y regidas por la 
ley procesal, que rige el proceso.

Son actos procesales:
1. Diligencia de secuestro
2. Admisión de la demanda
3. Autos y sentencias
4. Pruebas.

Son etapas del proceso:
1. Demanda, acto procesal de la parte.
2. Admisión de la demanda
3. Integración del contradictorio. Vinculación de la contraparte por medio de la notificación de 
la demanda. El traslado es notificar a las otras partes entregando copia de la demanda y sus 
anexos.
4. Contestación   de   la   demanda.   El   demandado   tiene   un   término   de   días   hábiles   para 
contestar la demanda dependiendo el proceso. Contestar la demanda es defenderse, ya que 
puede desvirtuar lo escrito en ella. Principio de defensa. Se pueden proponer excepciones.
5. Audiencia de conciliación. Se mira si se puede llegar a un acuerdo.
6. Decreto y práctica de pruebas.
7. Alegatos finales (403 CPC)
8. Sentencia.

CARNELUTTI: el proceso frente a la violación del precepto constituye el cumplimiento de la 
promesa que garantiza la ley.
COUTURE: el proceso judicial en una primera acepción es una secuencia o serie de actos 
que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de la 
voluntad el conflicto sometido  a su decisión.

Elementos del proceso

• Sujetos del proceso:
Sin el juez no hay proceso ya que le da vida;  debe haber un actor y un demandado. Partes y 
órgano jurisdiccional
Son deberes del juez:

292
1. Dirigir el  proceso, velar por su  rápida  solución, adoptar las medidas conducentes para 
impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal.
2. Hacer efectiva la igualdad de las partes.
3. Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse. 
4. Dictar providencias dentro de los términos legales

Clasificación de las partes:
1. Originales. Demandante, demandado
2. Intervinientes
3. Activas y pasivas
4. Principales y secundarias
5. Permanentes y transitorias
6. Necesarias o voluntarias
7. Simples o múltiples.

Sucesión procesal: cambio de los sujetos de la relación jurídico­procesal.
1. Fallecimiento, declaración de ausente o interdicción.
2. Extinción de personas jurídicas o fusión de sociedad.
3. Adquirente de la cosa o del derecho litigioso.

Pluralidad de partes: pueden demandar los o más titulares activos de una pretensión contra 
dos  o más personas.

• Objeto del proceso:
Es la pretensión material que puede ser por: 
1. Cognición, conocer, descubrir el derecho. Proceso declarativo o de conocimiento, se trata 
de buscar si existe el derecho.
2. Ejecución, ejecutar, hacer cumplir, llevar a la práctica el derecho.

Actividad

Características del proceso:
• Es una institución procesal
• Para la realización coactiva e imparcial de la justicia
• Por la que se satisfacen las pretensiones
• Existiendo la actuación de sujetos unos en frente de otros.
• Proponiendo el fundamento jurídico, reglamentado por la ley 
• Por el procedimiento contradictorio como garantía individual.
Los procesos de jurisdicción voluntaria no son contradictorios. 

Naturaleza jurídica de los procesos:

1. Teoría contractual: consentimiento de las partes.

293
2. Proceso como relación jurídica: derecho = obligaciones

División del proceso:

1. Etapa de investigación.
2. Examen de los presupuestos procesales.

Clasificación de los procesos:
• Según la materia. Se clasifican de acuerdo a las distintas ramas del derecho existentes. 
Civil, comercial, penal, laboral, militar, jurisdicción coactiva, aduanero, de familia, agrario, de 
jurisdicción indígena.
• Declarativos:
1. Ordinario: asuntos contenciosos no sometidos a tramite especial. Mayor cuantía, menor 
cuantía (se deciden por el proceso abreviado), mínima cuantía (se deciden por el proceso 
verbal sumario).
2. Abreviados: servidumbres, interdictos para recuperar la posesión, entrega material por el 
tradente   al   adquirente   de   un   bien   enajenado   por   inscripción   en   el   registro,   rendición   de 
cuentas,   pago   por   consignación,   impugnación   de   actos   o   decisiones   de   asambleas   de 
accionistas, cuando contravengan la ley a los estatutos, declaración de bienes vacantes y 
mostrencos, declaración de pertenencia, restitución de inmueble arrendado.
3. Verbales: mayor y menor cuantía, según su naturaleza: nulidad y divorcio de matrimonio 
civil y separación de cuerpos y de bienes; privación, suspensión y restablecimiento de la 
patria   potestad,   remoción   del   guardador;   interdicción   por   disipación   y   rehabilitación; 
controversias por derechos de autor. Según su cuantía: restitución de bienes vendidos con 
pacto de reserva de dominio; derechos del comunero; prestación de cauciones; relevo de 
fianza; mejoramiento de hipoteca o reposición de prenda; declaración de extinción anticipada 
de plazo de una obligación; reducción de la pena, hipoteca o prenda; reducción o perdida de 
intereses;   liquidación   de   perjuicios;   reposición,   cancelación   o   reivindicación   de   títulos 
valores;  protección al consumidor; acciones revocatorias.
4. Verbal sumario: Única instancia, según su naturaleza: propiedad horizontal; autorización 
de   copia   de   escritura   pública;   fijación,   aumento,   reducción   de   alimentos;   separación   de 
cuerpos o de bienes de mutuo acuerdo; controversias entre padres e hijos por el ejercicio de 
la patria potestad, fijación y dirección del hogar, salida de menores al exterior; Posesorios 
especiales; Acciones populares. 
5. Procesos declarativos especiales: expropiación, deslinde y amojonamiento, divisorios.
6. Procesos   ejecutivos:   ejecutivo   singular,   ejecutivo   párale   cobro   de   deudas   fiscales, 
concurso de acreedores.
7. Procesos   de   liquidación:   sucesión,   liquidación   de   sociedades   conyugales,   disolución, 
nulidad y liquidación de sociedades.
8. Procesos   de   jurisdicción   voluntaria:   licencia   para   enajenar   o   gravar   bienes   de 
representados;   licencia   para   emancipación   voluntaria;   designación   de   guardador; 
declaración de ausencia; declaración de muerte presunta por desaparecimiento; interdicción 

294
del   demente   y   sordomudo;   autorización   para   la   adopción;   insinuación   de   donaciones; 
corrección, sustitución o adición de partidas del estado civil o del nombre.
9. Proceso arbitral.

PROVIDENCIAS DEL JUEZ

Son todas las decisiones o pronunciamientos que el juez toma en el curso del proceso se  
dividen en autos y sentencia.

Las sentencias deciden en forma definitiva la cuestión litigiosa, es el fallo. Los autos pueden 
ser de sustanciación o de trámite, que son aquellos más formales, se dictan para impulsar el 
proceso, para adelantarlo, no afectan a nadie; también pueden ser autos interlocutorios, son 
de fondo, en ellos se toman decisiones importantes y afectan a alguien.

Los autos de tramite se encaminan para darle curso al proceso demarcando la iniciación de 
cada etapa, como el que admite la demanda, el que fija el periodo probatorio, el que corres 
traslada para alegar. Después de se entra a proferir sentencia. Estos autos de trámite se 
ciñen en cuanto a su contenida o forma a los siguientes requisitos:
1. Contener la denominación del órgano jurisdiccional.
2. Lugar y fecha en letras
3. Decisión o pronunciamiento
4. Orden de notificar.
Estos autos llevan la firma del magistrado ponente.

Los autos interlocutorios son pronunciamientos de fondo que generalmente no recaen sobre 
el objeto del proceso, aunque desde luego tienen relación directa con él. Estos autos al igual 
que los de tramite tiene el mismo contenido y forma, agregándosele una parte motiva y luego 
la resolutiva, y por último la orden de notificar. Se incluye el motivo por el cuál va a resolver.
Autos incidentales y no incidentales, resuelven o no resuelven incidentes.
Autos   temporales,   como   el   que   corre   traslado   para   alegar,   y   autos   definitivos   como   el 
desistimiento, conciliación, perención (en procedimiento administrativo) y transacción. 

Las sentencias son las que deciden sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones 
que no tengan el carácter de previas. Las sentencias, al igual que el auto interlocutorio tiene 
una parte motiva y otra resolutiva. La parte motiva debe ser una exposición breve y precisa 
de lo que ha sucedido en el proceso, quiere decir, que el funcionario jurisdiccional en la 
sentencia debe hacer un resumen de la demanda y la aptitud que frente a ella adopta el 
demandado.   También   debe   contener   un   razonamiento   legal   de   equidad   o   doctrinario,   el 
examen critico de las pruebas allegadas para obtener la correspondiente conclusión. 

En las sentencias el funcionario jurisdiccional debe citar los textos legales que aplique por 
cuanto esto permite impugnar la providencia y en particular formular la demanda de casación 
cuando se invocó la causal primera (ser la sentencia violatoria de una norma sustancial). Se 

295
prohíbe en la sentencia mencionar el nombre de los apoderados, salvo que sea necesario 
reconocer   personería   o   imponer   sanción   o   condena,   requiere   únicamente   la   firma   del 
funcionario   jurisdiccional   que   la   dicta,   esto   es   el   juez   o   los   magistrados   que   integran   el 
órgano encargado de proferirla. 

• Congruencia en las sentencias:
La sentencia debe guardar concordancia o armonizar con lo que constituye el objeto del 
proceso,   esto   es   las   pretensiones   formuladas   por   el   demandante   y   las   excepciones 
existentes  a   favor   del   demandado.   Se   pueden   presentar  respecto   a   las  pretensiones   los 
fallos ULTRA PETITA, cuando el juzgador reconoce más de lo pedido, EXTRA PETITA, si el 
juez se pronuncia fuera de lo pedido.
En cuanto a las excepciones la regla consagrada es la de que el juez oficiosamente debe  
declarar   las   que   se   encuentren   probadas   en   el   proceso   así   no   las   haya   propuesto   el 
demandado, sin embargo las de compensación, prescripción y nulidad relativa por ser en 
cierto sentido pretensiones, pues es posible hacerlas valer en proceso separado y mediante  
deben ser invocadas expresa y únicamente en la contestación de la demanda.

• Ejecutoria de autos y sentencias:
Las sentencias se notifican por edicto, los autos por estado. El tiempo para apelarlos es de 3  
días desde su notificación.

El término de ejecutoria es aquel que tienen las providencias para estar en firme, y después 
no  se  pueden  interponer  recursos. Se  concibe  como  la  calidad  de  firme  o  definitiva  que  
adquiere   una   decisión   judicial,   cuando   no   es   susceptible   de   recurso   o   se   ha   vencido   el 
término para interponerlo o decidir los que se interpusieron en debida forma.  La ejecutoria 
determina que la providencia jurisdiccional se convierta en ley del proceso, y por tanto que 
no la pueda desconocer el juez y las partes.

Pero no significa que se cierre la posibilidad de invalidar la decisión ejecutoriada mediante la 
declaratoria de nulidad o que pierde eficacia cuando se trata de auto y la decisión deba 
considerarse nuevamente al proferir la sentencia como resultado final del proceso, y también 
por vía de tutela cuando se ha cometido vías de hecho por violación del debido proceso. 

Para que un auto quede en firme se requiere:
• Que se haya notificado, esto es importante toda vez que demarca la iniciación del término 
para  interponer  los recursos,  la  notificación   solo   se   entiende   producida   luego   que   se   ha 
surtido en relación con todas las partes. Si la providencia es aclarada o adicionada sea de 
oficio o a instancia de las partes, para determinar o contabilizar el término de ejecutoria 
comienza a partir de la notificación que decide la misma.
• No haber interpuesto ningún recurso, que la decisión no haya sido impugnada. El término 
es esencialmente variable y puede agruparse en dos modalidades. Cuando la providencia no 
es susceptible de ningún recurso como cuando se profiere una sentencia en un proceso de 
única instancia, Vg. cuando es de mínima cuantía queda ejecutoriada dentro de los 3 días 

296
siguientes. Si la providencia es susceptible de recursos, la oportunidad se pierde cuando han 
vencido  los  términos   sin  interponerse   los   que   fueran   procedentes.   En   la   reposición   si   la 
providencia se profiere por escrito, se interpone en la misma forma dentro de los 3 días 
siguientes a la notificación, o verbalmente inmediatamente se tome la decisión. Tratándose 
de apelación cuando la actuación es escrita es dable interponerla en el acto de la notificación 
personal o igualmente dentro de los 3 días siguientes.   Si la providencia se profiere en el 
curso de una actuación oral, lo mismo que la reposición se debe formular inmediatamente se 
profiera la decisión. 
• El   término   de   la   ejecutoria   va   desde   la   notificación   y   la   oportunidad   para   interponer 
recursos.   La   decisión   del   recurso   oportuna   y   debidamente   propuesta.   Respecto   de   la 
reposición el auto que la decide no es susceptible de ningún recurso, también en cuanto a la 
suplica se establece que contra lo decidido en virtud de ella no procede ningún recurso. 

La cosa juzgada:
Puede   ser   objetiva   o   subjetiva,   por   lo   referente   al   aspecto   objetivo   y   con   carácter   de 
absoluto. No están revestidas de carácter de cosa juzgada:
a. Las proferidas en procesos de jurisdicción voluntaria.
b. Las que declaran probada una excepción de carácter temporal o dilatoria.
c. Las que contiene una decisión inhibitoria.

Cosa juzgada material y cosa juzgada formal: con base en el mismo elemento objetivo pero 
con el carácter de relativo se hallan las sentencias dictadas en los siguientes procesos:
a. Las de procesos de alimentos que son de única instancia y que los hechos que se tienen 
en cuenta para proferir la decisión pueden sufrir modificaciones, no se hace tránsito a cosa 
juzgada material sino formal. 
b. Las   providencias   susceptibles   del   recurso   de   revisión   que   son   todas   las   sentencias 
excepto las proferidas en única instancia por el juez municipal.
c. Las sentencias emitidas en el proceso de separación de cuerpos, la cual en virtud de 
petición conjunta de los cónyuges, pierde su eficacia, puesto que el vinculo matrimonial no 
desaparece, sino únicamente sus efectos.

Aspecto subjetivo:
Se tiene que produce los efectos para todas las personas entre ellos están:
a. Procesos de acción popular.
b. Procesos   edictales   llamados   así   por   tener   que   hacer   un   emplazamiento   de   todas   las 
partes que tengan un derecho que hacer valer sobre el bien materia del proceso. Como el de 
pertenencia, bienes vacantes y mostrencos.
c. Procesos relativos al estado civil de las personas, nulidad de matrimonio, divorcio, filiación 
extramatrimonial, adopción.

ORGANIZACIÓN JUDICIAL

La administración de justicia es servicio público.

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Estructura de la rama judicial:
La rama judicial esta integrada de manera jerárquica, lo cual obedece al principio de la doble 
instancia. En la cúspide como órgano máximo encontramos a la Corte Suprema de Justicia, 
con competencia en todo el territorio nacional que opera por conducto de su sala civil y 
agraria, está compuesta por 7 magistrados.
En orden descendente están los tribunales superiores del distrito, que actúan por conducto 
de sus salas civil y agraria, y familia; cuyo número de magistrados es variable de acuerdo 
con lo que al respecto determine la ley, según el volumen de asuntos.   Todas estas salas 
actúan por medio de salas de decisión a las que específicamente les corresponde dictar las 
sentencias cualquiera que sea la oportunidad en que se profieran y los autos que decidan la  
relación o queja, o una acumulación de procesos, o un conflicto de competencias. Las salas 
de decisión se componen por 3 magistrados. Además las salas de decisión resuelven si se 
concede o no el recurso extraordinario de casación.  

Al magistrado ponente le corresponde resolver los autos de tramite y los interlocutorios que 
no correspondan a las salas de decisión, entre estos se encuentran el que admite o no el  
recurso de apelación, el que decide un incidente como el de nulidad. Cuando el auto es 
interlocutorio y susceptible de apelación procede el recurso de súplica, del cual conoce la 
sala dual, o sea, los otros dos magistrados que integran la correspondiente sala de decisión.

Existe un tribunal superior en cada capital de departamento con jurisdicción en el respectivo 
territorio,   sin   embargo,   en   5   departamentos     existen   2:   Antioquia:   Medellín   –   Antioquia, 
Boyacá:   Tunja   –   Santa   Rosa   de   Viterbo,   Santander:   Bucaramanga   –   San   Gil,   Norte   de 
Santander: Cúcuta – Ocaña, y Valle del Cauca: Cali  ­ Buga.  

En el nivel inferior, están los jueces del circuito, estos son civiles y como parte integral de 
ellos están los llamados especializados que existen en determinados lugares para conocer 
de ciertos asuntos de carácter mercantil.

Con   igual   categorías   se   encuentran   los   de   familia   y   agrario   pero   estos   son   de   plena  
competencia por ser únicos jueces que integran esa rama.

Los   jueces   promiscuos   son   aquellos   que   se   encuentran   en   determinados   territorios   y 


conocen de todos – penal, laboral, familia­.

En la base de la jurisdicción se encuentran los jueces civiles municipales.

SISTEMAS PROCESALES:

• Dispositivo : se le da a las partes el dominio del procedimiento y se caracteriza:
1. El juez no inicia el proceso de oficio.

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2. No puede el juez tener en cuenta hechos ni medios de prueba, distintos a los que las 
partes han entregado.
3. El juez debe tener por ciertos los hechos en que las partes estén de acuerdo.
4. La sentencia debe ser de acuerdo con lo alegado y aprobado.
5. El juez no puede condenar ni a más ni otra cosa que la pedida en la demanda

• Inquisitivo: el juez debe investigar la verdad material, prescindiendo de la actividad de las  
partes.

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

La jurisdicción es la facultad de administrar justicia que tiene el Estado a través del órgano 
jurisdiccional.

Elementos formales de la jurisdicción:
1. Presencia de las  partes.
2. El juez, como representante del Estado.
3. Existencia de procedimientos.

El   objeto   de   la   actividad   jurisdiccional   es  la   declaración   de   certeza   de   un   derecho   o   su 


realización   efectiva   o   coactiva   cuando   se   hace   necesaria   la   intervención   del   órgano 
jurisdiccional.

Potestades inherentes a la función jurisdiccional:
• Potestad de decisión.
• Poder de imperio
• Poder de documentación y de ordenación.

La jurisdicción se aplica en el territorio colombiano y respecto de todas las personas que se  
encuentren en él, con excepción de la inmunidad diplomática y consular.  

La jurisdicción se adquiere con la investidura de la calidad de juez o magistrado, mediante el 
nombramiento seguido de la posesión. 

Se pierde la jurisdicción:
• Por aceptación de la renuncia.
• Por ejercer otro cargo público 
• Por no presentarse a desempeñar el cargo, vencido el plazo de licencia.
• Por   haber   aceptado   un   cargo   en   el   gobierno   extranjero   sin   autorización   del   gobierno 
nacional.
• Por destitución decretada por providencia ejecutoriada.

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Se suspenden la jurisdicción cuando se suspende el ejercicio del cargo:
1. Por licencia para separarse temporalmente del cargo
2. Por causa criminal cuando se decrete la suspensión 
3. Por haber sido condenado a la pena de suspensión. 

Hay usurpación de jurisdicción cuando el juez de una rama asume el conocimiento de un 
asunto que corresponde a otra rama. La jurisdicción es indelegable porque emana de la 
soberanía del Estado.

La competencia es la jurisdicción que en concreto está atribuida por la ley a cada juez.

El   domicilio   del   demandado   es   el   fuero   general   para   entablar   una   demanda   y   su  


competencia.   Los   conflictos   de   competencia   se   presentan   cuando   dos   juzgados   o   dos 
tribunales pretenden conocer o no conocer de un mismo caso, puede ser positivo cuando 
ambos pretenden conocer, o puede ser negativo cuando ninguno de los dos se atribuye la  
competencia.
Si son dos juzgados municipales el conflicto lo dirime el juzgado del circuito; si son dos del  
circuito del mismo distrito lo dirime el tribunal.    

La competencia es la manera como se distribuye el conocimiento de los procesos entre los 
diferentes órganos judiciales concretándolos a civil, agrario y familia y jueces especializados.

Factores determinantes:

Estos son el subjetivo (capacidad de las partes), el objetivo (naturaleza del asunto y cuantía), 
territorial   (domicilio,   lugar   de   ubicación   del   bien),   funcional   (categoría   de   los   recursos), 
conexión (permite formular pretensiones de competencia de diferentes jueces para que lo 
conozca  el de mayor jerarquía).

• Factor subjetivo: calidad de la persona. Le corresponde a la corte suprema de justicia, sala  
de casación civil y agraria, los negocios o procesos que se susciten entre los diplomáticos 
con personas colombianas. También conoce la corte suprema de justicia los procesos de 
responsabilidad civil en los que haya incurrido un juez o magistrado.

Los tribunales superiores del distrito judicial conocen en su sala civil de los mismos procesos 
de responsabilidad que conoce la corte tratándose de jueces cualquiera sea su jerarquía.

Los jueces agrarios conocen de los asuntos que versan sobre cuestiones agrarias y en que  
sea una parte la nación o una entidad territorial (municipio, departamento, establecimiento 
público),  una empresa industrial y comercial del Estado, una empresa de economía mixta, 
salvo aquellos procesos que sean de la jurisdicción contencioso administrativa.

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• Factor objetivo: la corte conoce tratándose de la naturaleza y cuantía del exequátur que es 
el requisito que se exige y deben cumplir las sentencias proferidas en el exterior, sala de 
casación civil y agraria.

A los tribunales no les corresponde tramitar ningún proceso de acuerdo a la materia del 
asunto. La competencia que le dio la ley 1 de 1976 en relación con el conocimiento de la 
separación de cuerpos quedo sin efecto en virtud de la creación de la jurisdicción de familia. 

Jueces de familia: 
En única instancia: 
1. Protección del nombre
2. Separación de cuerpos por mutuo acuerdo, sin perjuicio del conocimiento asignado a los 
notarios.
3. Suspensión y reestablecimiento de la vida en común de los cónyuges.
4. Custodia y cuidado personal, vista y protección legal de los hijos.
5. Aprobación de la impugnación de hijo de mujer casada.
6. Designación de curador ad hoc para la cancelación de patrimonio de familia inembargable. 
7. Citación judicial para el reconocimiento de hijo extramatrimonial.
8. Permiso   a   menores   de   edad   para   salir   del   país   cuando   hay   desacuerdo   entre   sus 
representantes legales o entre estos y quienes detenten la custodia y cuidado personal
9. Los procesos de alimentos, la ejecución de los mismos y su oferta. 
10. Los demás procesos de familia que por disposición legal deba resolver el juez 
con conocimiento de causa breve y sumariamente, o con prudente juicio o a manera de 
árbitro y son:
- Para   determinar   la   proporción   en   que   los   cónyuges   separados   deben   contribuir   a   las 
necesidades de la familia común, siempre que no se trate de alimentos.
- Para   aceptar   o   repudiar   la   legitimación   por   parte   del   incapaz   que   requiere   el 
consentimiento de su tutor o curador general o especial. 
- Para determinar los costos de crianza y educación efectuados por otra persona distinta de 
los padres de hijos abandonados cuando aquellos quieren sacarlos del poder de ella. 
- Para designar un curador adicional cuando el principal alega excesiva complicación en los 
negocios del pupilo, y su insuficiencia para administrarlos cumplidamente. 
- Para   repudiar   la   donación,   herencia   o   legado   por   parte   del   incapaz   sujeto   a   tutela   o 
curatela cuando se le dejan con la condición de que los bienes objeto de ellas se administren 
por la persona designada por el donante  o testador.
- Para dividir o atribuir las funciones a uno de los tutores o curadores cuando el testador 
nombre varios para que la ejerzan de consumo (por partes iguales).
- Para poder actuar el guardador en determinados asuntos cuando el testador a ordenado 
expresamente.
- Para que el tutor o curado puedan repudiar la herencia referida a su pupilo.
- Para cambiar la destinación del dinero que se haya alegado o donado al pupilo para la 
adquisición de bienes raíces.  
- Para fijar la suma que el tutor debe invertir en la crianza y educación del pupilo.

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- Para determinar la forma y cuantía de los alimentos voluntarios legados por el testador 
cuando este no lo ha hecho. 
11. De la nulidad de matrimonio civil y cesación de efectos civiles de matrimonio 
católico.
12. De la investigación e impugnación de la paternidad y maternidad legitimas y 
extramatrimoniales, que regula la ley 75/68, cuando el padre esta vivo, cuando esta muerto 
se le llama de filiación extramatrimonial y se rige por un proceso ordinario de mayor cuantía y 
se demanda  a los herederos determinados e  indeterminados. Se investiga  la maternidad  
cuando ha habido falso parto. 
13. De   la   separación   de   cuerpos   del   matrimonio   civil   o   canónico   cuando   haya 
contención. La separación de cuerpos de un matrimonio canónico sirve de prueba para la 
cesación de efectos civiles si es de contención existe segunda instancia.   
14. De la separación de bienes y de la liquidación de la sociedad conyugal por 
causa distinta de la muerte de los cónyuges, sin perjuicios de la competencia que la ley le da 
a los notarios. 
15. De   la   disolución   y   liquidación   de   la   sociedad   patrimonial   de   compañeros 
permanentes
16. De   la   pérdida,   suspensión   y   rehabilitación   de   la   patria   potestad   y   de   la 
administración de los bienes de los hijos.
17. De la designación y remoción del guardador.
18. De la aprobación de cuentas rendidas por el guardador.  
19. De la interdicción  del disipador, demente o sordomudo y su rehabilitación.
20. De la rendición de cuentas sobre la administración de bienes del pupilo.
21. De   la   diligencia   de   apertura   y   publicación   de   testamento   cerrado   y   de   la 
reducción a escrito del testamento verbal.
22. De los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y 
derechos sucesorios.
23. De la diligencia para enajenar o gravar bienes en los casos exigidos por la ley. 
24. Declaración de ausencia 2 años.
25. De la declaración de muerte presunta, se liquida la sociedad conyugal y se 
inicia la sucesión.
26. De la adopción
27. De   la  insinuación   de   las  donaciones  entre   vivos,  en   cantidad   superior  a   50 
salarios mínimos mensuales.

La cuantía es el valor que se toma como referencia para determinar la competencia.
Por   lo   general,   se   funda   en   el   valor   de   la   pretensión,   en   algunos   casos   la   omiten   para 
concretarla a todos los aspectos. En el proceso ejecutivo se tiene muy en cuenta el valor de 
la pretensión ya que en este hay un título valor de por medio o una orden de pago.

En los procesos divisorios se tiene en cuenta el valor del comunero.
La cuantía se clasifica en: mayor (más de 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes), 
menor (más de 15 y hasta 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes) y mínima (de 0 

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hasta 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y es de 20 en el proceso laboral). La 
cuantía   no   sólo   es   factor   determinante   para   la   competencia   sino   también   para   el 
procedimiento.
Ejemplo: si una persona instaura un proceso ejecutivo contra otra para obtener el pago de 
$200.000 la competencia por razón del factor objetivo radica en el juez civil municipal, pero 
el proceso a seguir es el de mínima por estar la cantidad reclamada dentro de los limites de 
esta.

La cuantía obra con carácter general en todos los casos en que ella es factor determinante  
únicamente para los jueces del circuito y municipales. En la jurisdicción de familia sólo tiene 
aplicación en el proceso de sucesión, atribuido a los jueces de familia tratándose de mayor 
cuantía y a los municipales tratándose de menor cuantía.

En concreto se distribuye así:
1. Juzgados civiles del circuito: en primera instancia, conocen de los procesos contenciosos 
de mayor cuantía en que sea parte la nación, un departamento, un distrito, un municipio, un 
establecimiento público, salvo que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa.
2. Los contenciosos entre particulares que sean de mayor cuantía, juez civil del circuito.
3. Los de nulidad, disolución y liquidación de sociedades que no correspondan a los jueces 
del circuito especializado. 
4. Los de división de grandes comunidades.
5. Los de cesión de bienes y concurso de acreedores.
6. Los demás que no estén atribuidos a otro juez.

De los procesos atribuidos a los jueces de familia en única instancia, cuando en el municipio 
no exista juez de familia o promiscuos de familia:
1. De los procesos de sucesión de menor cuantía.
2. De los procesos contenciosos entre particulares que sean de mínima cuantía 
Se deben agregar a los anteriores los de menor cuantía en los asuntos en que ese factor es 
determinante de la competencia atribuida específicamente a los jueces especializados.

Determinación de la cuantía:
La cuantía cuando no aparece demostrada con los documentos allegados a la demanda 
(anexos), como acontece por ejemplo con los procesos ejecutivos, la señala el demandante 
en la demanda.
Si se formula una sola pretensión la cuantía se determina por el valor del objeto sobre el cual 
ella recae, en estos casos la pretensión siempre recae sobre un bien.

• Factor territorial:
Sirve para determinar el órgano judicial llamado a conocer una determinada pretensión o 
acción,   pero   por   existir   varios   despachos   judiciales   de   una   misma   categoría   como   los 
tribunales superiores de distrito judicial, o jueces civiles del circuito  y municipales, el factor  
territorial es el que indica a cual de ellos de manera especifica debe acudirse para instaurar  

303
la demanda por ser competente. Siempre se demanda en el domicilio del más débil, es decir, 
el   demandado.   Si   se   trata   de   un   proceso   de   separación   de   bienes   se   demanda   en   el 
domicilio del demandante.

El factor territorial obra con base en el fuero que ofrece tres modalidades: el fuero personal, 
el fuero real y el fuero contractual. En los procesos contenciosos se reconocen dos clases de 
fueros personales, el primero el exclusivo, cuando el domicilio del demandado es  único o 
aunque tenga varios el asunto esta vinculado exclusivamente a uno de ellos, entonces, el  
juez   competente   es   el   de   esa   localidad.   El   segundo   es   el   fuero   concurrente   cuando   el  
demandado   tiene   varios   domicilios,   o   los   demandados   son   dos   o   más   con   diferentes 
domicilios,   la   competencia   radica   en   los   jueces   de   todos   ellos,   y   el   demandante   puede 
demandar a su elección en cualquiera.

En   los   procesos   de   carácter   familiar   como   alimentos,   separación   de   bienes,   nulidad   y 


divorcio de matrimonio católico, liquidación de la sociedad conyugal, pérdida o suspensión 
de la patria potestad, impugnación de la paternidad legitima y en las medidas cautelares 
sobre personas o bienes vinculados en tales procesos, en los de nulidad y separación de 
cuerpos  de  matrimonio  católico,  será  el  competente  el  juez  del  domicilio  común  anterior, 
mientras el demandante lo conserve. Aquí concurren dos fueros el exclusivo que radica en el 
domicilio del demandado y tiene ocurrencia cuando este abandona el domicilio común, pero 
el demandante no lo conserva y fija si domicilio en otro lugar, y el fuero concurrente entre el  
domicilio del demandado y el de demandante si este mantiene el domicilio común.  

En los procesos de nulidad y disolución y liquidación de sociedades de cualquier índole la 
competencia radica en el juez del domicilio principal de la sociedad. Cuando una persona  
que   no   es   socio   debe   demandar  a   una   sociedad   el   juez  competente   es  el   del   domicilio  
principal   de   esta   sociedad   excepto   cuando   el   asunto   este   vinculado   a   una   sucursal   o 
agencia,   supuesto   en   el   cual   viene   a   establecerse   la   competencia   prevaleciente   o   a 
prevención. 

En el proceso de sucesión, cualquiera que sea la nacionalidad el juez competente es el del 
donde se encuentren o tenga asiento principal los bienes.

En los procesos contenciosos en que sea parte la nación conoce el juez civil del circuito de 
vecindad   del   demandado     o   demandante.   En   los   procesos   de   alimentos,   pérdida   o 
suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad 
legitima o extramatrimonial, custodia y cuidado personal, regulación de visitas, permiso para 
salir del país, la competencia la tienen los jueces del domicilio del menor, cuando este es el  
demandante.      

El fuero real tiene que ver con los bienes, determinado con base en la ubicación del bien 
sobre el cual recae la reclamación jurídica controvertida en el proceso.  También se dan dos 
factores el exclusivo, cuando la competencia sólo radica en el lugar donde se encuéntrale 

304
bien como en los procesos de deslinde, divisorios, de tenencia, declaración de pertenencia, 
bienes vacantes y mostrencos; y el concurrente cuando la competencia radica a elección del 
demandante,   esto   es   en   el   lugar   donde   se   encuentra   el   bien   o   en   el   domicilio   del  
demandado.

El   fuero   contractual   se   encuentra   contenido   en   el   documento   contentivo   de   la   relación 


jurídica en donde se indica el lugar donde el deudor debe cumplir con la obligación.  

• Factor funcional:
Este factor mira la distribución vertical de la competencia y es así como la corte suprema de 
justicia, en su sala civil y agraria conoce de los siguientes asuntos:
1. Del recurso de casación contra las sentencias dictadas por los tribunales en sus salas: 
civil, familia y agraria, y de las providencias dictadas por los jueces civiles del circuito y de 
familiar cuando las partes deciden interponerlo con omisión de la apelación (casación  per  
saltum).
2. Conoce la corte también del recurso de revisión de las providencias dictadas por la misma 
corte y de los tribunales de distrito judicial.
3. Conoce del recurso de queja, que consiste en que una sala niega el recurso de casación.

Los tribunales superiores del distrito judicial a través de la sala de decisión especializada 
conocen:
1. Del recurso de apelación contra las sentencias y autos proferidos por los jueces civiles del 
circuito especializados de familia y agrarios.
2. De las consultas de las mismas sentencias de las que se habló anteriormente. Todas las 
providencias deber ir a consulta si esta el demandado representado por un curador. 
3. Conoce del recurso de queja cuando el juez de primera instancia ha negado la apelación.
4. Conocen del recurso de revisión contra las sentencias dictadas por los jueces civiles del 
circuito, familiar y agraria.
5. El tribunal revisa sentencias o providencias de los jueces civiles municipales.

Los jueces de familia:
1. Conocen de la apelación de las sentencias y autos proferidos por los jueces municipales 
en los procesos de sucesión de menor cuantía y de los atribuidos a los jueces de familia en 
única instancia, cuando en la localidad no exista uno de estos funcionarios. 
2. De la consulta de las sentencias dictadas por los municipales, tratándose de sucesiones.
3. Conocen de la queja cuando se niega la apelación en los procesos de sucesión conocidos 
por los municipales. 

Los jueces del circuito conocen:
1. De   la   apelación   de   sentencias   y   autos   dictadas   por   los   jueces   civiles   municipales   en 
procesos diferentes a los que conoce la jurisdicción de familia.
2. De las sentencias cuando son consultables, en procesos diferentes a los de familia.
3. Del recurso de queja.

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• Factor de conexión:
No es propiamente un factor ya que no determina la competencia sino que la altera, ya que  
permite   que   un   juez   facultado   para   conocer   de   lo   más   pueda   abocar   lo   menos,   actúa 
únicamente con la cuantía y para los jueces del circuito.

• Primacía de la competencia:
Como   son   varios   factores   que   entran   en   consideración   para   determinar   quien   es   el 
funcionarios competente para conocer de un proceso, es posible que se contrapongan, por 
eso tenemos que el factor subjetivo prevalece sobre los restantes.

Respecto   del   factor   objetivo,   existe   total   independencia   en   las   dos   modalidades   que 
presenta, esto es que la ley le atribuye competencia con base en la naturaleza del asunto o  
la cuantía, sin que exista interferencia entre ellos. El factor objetivo cualquiera que sea su 
modalidad prevalece sobre el territorial. 

• Alteración de la competencia:
En los procesos de sucesión puede alterarse la competencia desde el punto  de vista de la 
cuantía,   cuando se han aprobado los inventarios definitivos de tal manera que el proceso 
pueda corresponder bien a un juzgado de familia o a un civil municipal. El juez una vez  
aprobado los avalúos si considera que no se encuentra en los límites de competencia para 
conocer del proceso debe enviarlo a quien lo sea, para que continúe tramitando toda vez que 
la actuación surtida conserva validez.  

Por   prosperar   la   excepción   previa   de   incompetencia,   el   juez   ordenará   que   se   envíe   el 
proceso a quien él considere que es el competente para conocerlo.

Puede presentarse entre funcionarios judiciales de igual o de diferente categoría, ejemplo: 
juez civil municipal de Bogotá, se declara incompetente. Si el funcionario judicial que envía el 
proceso a uno de igual categoría y este considera que tampoco es el competente origina el 
conflicto de competencia para que sea decidido por el superior jerárquico, si es enviado por 
que le compete a uno de menor jerarquía jamás se podrá crear el conflicto de competencias, 
simplemente debe cumplir con lo ordenado por el superior jerárquico.

Por la acumulación de procesos, se puede alterar la competencia. La acumulación es la 
unión   de   varios   procesos   que   cursan   separadamente   en   uno   solo   para   tramitarlos 
conjuntamente y decidirlos en la misma sentencia.

Los conflictos de competencia se presentan en todos los casos en que el funcionario judicial 
debe  declarar  su   falta  de   la  misma,  se   puede   presentar  primero   al  rechazar  in  limine  la 
demanda, obra solo cuando el rechazo es por falta de competencia y no de jurisdicción, pues 
en este evento lo indicado es la devolución al demandante. 

306
• Trámite para resolver conflictos de competencia:
Algunos autores le dan el nombre de un incidente atípico o especial, por cuanto tiene su 
propio trámite o procedimiento. Al declararse la incompetencia por parte del funcionario en la 
misma providencia ordena el envío al que considere competente, providencia que no admite 
apelación, sólo reposición. 

El funcionario superior es quien va a decidir el conflicto de tal manera que de una u otra  
forma conocerá del mismo. Remitido el proceso al superior esté corre traslado a las partes 
por el término de 3 días, para que las partes presenten alegaciones y pidan las pruebas que 
estimen convenientes.     Si se ordena la práctica de pruebas se hará dentro de los 4 días 
siguientes, una vez vencido el término se decidirá de plano a quien le corresponde conocer 
del proceso. Cuando es resuelto por el tribunal, la decisión es de sala y no admite recurso 
alguno.

• Se pierde la competencia por:
1. Separación del conocimiento del proceso por impedimento o recusación.
2. Terminación del proceso, recurso o comisión.
3. Perdida de la jurisdicción. 

• Fuero:
Lugar   donde   debe   tramitarse   un   determinado   asunto,   en   razón   del   territorio,   puede   ser 
personal, real, general o especial, este último se determina por razón de la materia del pleito, 
por la calidad de las partes o por convención.    

En   cuanto   al   domicilio   el   fuero   puede   ser   exclusivo,   cuando   se   puede   demandar   en 
determinado   lugar;   concurrente,   cuando   en   varios   lugares   existe   domicilio   y   se   puede 
demandar en cualquiera de ellos; legal, cuando es fijado por la ley.

Fueros especiales:
Si se demanda a la nación y a un departamento, la competencia la tiene el juez de circuito  
de la cabecera del departamento; si se demanda a un municipio será competente el juez civil 
de circuito de la cabecera del municipio. 

El fuero real puede ser exclusivo o concurrente, cuando son competentes el juez de  
ubicación   de   los   bienes   y   otro   juez   que   por   regla   general   es   el   del   domicilio   del 
demandado. Se puede aplicar el fuero real exclusivo en procesos:
1. Divisorios
2. Deslinde y amojonamiento
3. Abreviados de servidumbre
4. Abreviados posesorios
5. Abreviados de restitución de tenencia de inmuebles
6. Ordinarios de declaración de pertenencia
7. Declaración de bienes vacantes y mostrencos.

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El fuero real concurrente se usa en procesos:
1. Ejecutivo en el ejercicio del derecho real hipotecario o prendario.
2. Reivindicatorios de muebles
3. Simplemente declaratorios de dominio
4. Propiedad horizontal
5. Mejoramiento de hipoteca
6. Responsabilidad extracontractual
7. Rendición de cuentas

LA COMISIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS

Nuestro CPC, consagra la comisión en las dos variantes, esto es delegación de jurisdicción y 
de competencia, según se confiera a funcionarios administrativos, como es el caso de los 
alcaldes, inspectores de policía, corregidores, comisarios o de la misma rama judicial.

La competencia en materia de comisión toma dos aspectos, el territorio y la naturaleza del 
asunto,  respecto del territorio ciando la comisión es fuera de la sede del comitente exige que 
el   comisionado   tenga   competencia   en   el   lugar   donde   ella   deba   llevarse   a   cabo.     En   el  
supuesto que la comisión se confiera a quien no tiene competencia en el lugar donde deba 
realizarse   la   misma,   el   funcionario   comisionado   se   abstiene   de   practicarla   y   devuelve   el  
comisorio. 
En cuanto a la naturaleza del asunto la limitación ocurre cuando la comisión tiene como 
finalidad la práctica de una prueba, caso en el cual solo puede conferirse aun funcionario 
judicial. 

• Objeto de la comisión.
Sólo está permitida para la práctica de pruebas y otras diligencias que deben efectuarse 
fuera de la sede del juez que conoce el proceso donde se decretan y dentro de esta cuando 
sea necesario para la entrega y secuestro de bienes. Inmediación de la prueba.

Se   entiende   por   comisión   la   orden   impartida   por   el   comitente   para   que   se   realice   una 
comisión.   La   comisión   debe   ser   precisa   diciendo   en   el   auto   el   objeto   de   la   misma.   La  
providencia   que   ordena   la   comisión   se   notifica   en   la   forma   corriente   (por   estado)   y   es 
susceptible de los recursos establecidos por la ley.

A la comisión se le da el nombre de despacho comisorio, en el que se hace conocer al 
comisionado   el   objeto,   en   dicho   despacho   debe   insertarse   la   parte   pertinente   de   la 
providencia   que   lo   ordena   y  los  datos  necesarios  para   la  diligencia.    Se  debe   indicar  el 
término para el cumplimiento de la comisión, pues esta debe cumplirse en el menor tiempo 
posible.

308
Al despacho se acompaña copia de las piezas que ordene el comitente por considerarlas 
necesarias   para   el   cumplimiento   de   la   comisión.   La   realización   es   la   práctica   y   el 
cumplimiento de la comisión, una vez recibido el despacho si el comitente es competente 
dicta un auto en el que ordena realizar la diligencia. Este auto se debe notificar por estado 
por cuanto también es susceptible de los recursos de ley, este auto es de trámite pues se 
limita a realizar la comisión y solo procede contra él la reposición. 

La comisión faculta al comisionado par cumplir todas las actuaciones propias del acto para el 
que se contrae la comisión. 

En   cuanto   a   los   recursos   contra   las   providencias   proferidas   por   el   comisionado   en 
cumplimiento de la comisión, el comisionado tendrá las mismas facultades del comitente. 

El comisorio o la diligencia, debe devolverse por el mismo conducto que le fue enviado al 
comisionado. Una vez llegado este al comitente, dictará un auto agregando la diligencia al 
expediente. El retado en la comisión, por no practicarla en el menor tiempo posible acarreara 
una sanción de tipo económico  para el comisionado, a parte de la disciplinaria.

INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN EL PROCESO

En   algunos   procesos   deben   hacer   parte   no   solamente   demandante   y   demandado,   sino 


aquellas personas que tienen interés en el proceso.

El tercero es aquel que no ha intervenido en el juicio pendiente entre otros sujetos.

Se  clasifican   en   principales  y accesorias.  La   principal   es  cuando   un   tercero   interviniente 


sostiene   su   propia   pretensión   tienen   una   situación   autónoma   e   independiente.   Ejemplo: 
acreedor que interviene en proceso ejecutivo instaurado por otro acreedor contra el deudor 
de ambos, con la finalidad de que se le pague su acreencia.

La accesoria también tiene el nombre de secundaria, adhesiva o coadyuvante,   el tercero 
comparece al proceso solo para apoyar a una de las partes por la relación jurídica sustancial 
que lo liga a ella – la parte que esta demandando­ y puede verse afectado por la decisión 
que se tome en el proceso.  Tienen una situación de subordinación, se limitan a adherir a las 
pretensiones de una de las partes.

La principal puede clasificarse desde dos puntos de vista: permanente cuando el tercero  
luego   de   comparecer   al   proceso   se   queda   vinculado   hasta   cuando   este   culmine, 
normalmente   o   anormalmente.   Esto   es   que   el   tercer   corre   la   suerte   del   demandante   o 
demandado. O puede ser transitoria si la vinculación del tercero al proceso obedece a actos 
de   defensa   del   derecho   dilucidado,   solamente   para   determinar   las   actuaciones,  ejemplo: 
cuando se presenta un incidente de levantamiento de medidas cautelares.

309
Dentro de la permanente encontramos la intervención voluntaria y la forzosa. La voluntaria 
comparece   ante   el   juez   por   su   propia   iniciativa   sin   que   medie   citación,   aun   cuando   se 
produzca por si sola no lo convierte en parte. En la forzosa cuando el juez de oficio o a 
instancia de parte cita a terceros, y por el hecho de recibir la correspondiente notificación 
quedan vinculados al proceso y los cobijan los resultados de este.

Dentro de la voluntaria hay 3 categorías:
• Litisconsorcial
• Tercería
• Ex oficio

La litisconsorcial tiene lugar cuando el tercero interviniente lo hace contra cualquiera de las 
partes o simplemente va a aumentar el número de sujetos que ya componen el proceso, se 
integran  cuando únicamente actúa un solo demandante y un solo demandado quedando el 
litisconsorte con cualquiera de los dos y se amplia cuando hay varios intervinientes. Pueden 
intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte y con las mismas facultades de 
ella   los   terceros   que   sean   titulares   de   una   determinada   relación   sustancial   a   la   cual   se 
extiendan los efectos jurídicos de la sentencia.

La intervención litisconsorcial tiene varias modalidades, como son el necesario, facultativo y 
el   cuasinecesario.   El   necesario   debe   ser   integrado   por   el   juez,   se   presenta   cuando   la  
relación jurídica material vinculada en el proceso es una solo y de carácter indivisible con 
varios titulares en ambos extremos de la litis, y es indispensable la presencia de todos para  
poder proferir una decisión de fondo. Sin el necesario no es posible decidir en la sentencia  
respecto de uno o varios sujetos, sino que necesariamente debe comprenderse a todos los 
que concurrieron al acto jurídico correspondiente.

La litis facultativa puede ser inicial o sucesiva. El inicial puede ser propio o impropio. Se 
miran en relación con la contraparte como litigantes separados. 

La intervención de terceros solo se da en la primera instancia.

• Requisitos de la litis necesaria:
1. Debe tratarse de un proceso de conocimiento.
2. El interviniente debe ser cotitular del derecho material vinculado al proceso, es decir, la 
relación titular es una solo con varios titulares.
3. Para poder dictar sentencia de fondo se requiere la presencia del tercero, quiere decir que 
se requiere la presencia de todos.
4. La intervención debe ocurrir en el curso de la primera instancia.

• Facultades que la ley le confiera a terceros:
Al  tercero  se le  confieren  facultades  para  intervenir en  el  proceso, también  exige  que al 
tercer se l extiendan los efectos jurídicos de la sentencia y que pueda intervenir mientras no  

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se haya dictado sentencia de única o segunda instancia, excluido el recurso de casación 
distintivo este recurso que es propio de la intervención cuasinecesaria, pues la intervención 
necesaria de terceros es obligatoria para poder dictar sentencia de fondo o de mérito y que 
su intervención ocurra por tanto en el curso de primera instancia. 

• Intervención litisconsorcial cuasinecesaria:
Esta   en   el   grupo   principal,   permanente   y   es   voluntaria   y   ocurre   cuando   el   tercero 
interviniente   es   cotitular   de   la   relación   jurídico   material   y   por   este   motivo   lo   cobija   la 
sentencia que se dicte, pero por ser una relación común y no indivisible su presencia no es 
indispensable para proferir decisión de fondo. Ejemplo, cuando un socio de una sociedad 
anónima demanda el acto de revisión de esa asamblea por falta de requisitos.  

Sus requisitos son:
1. Que el tercero sea cotitular de la relación jurídica discutida en el proceso y por tanto la 
sentencia lo cobija, circunstancia que lo legitima para intervenir.
2. Que la presencia de este tercero no es indispensable para proferir sentencias de fondo.
3. La intervención puede ocurrir en cualquiera de las dos instancias tomando el proceso en el 
estado en que se halle.

• La tercería:
Intervención de un tercero que formula su propia pretensión oponible o incompatible con la 
del demandante.  Reviste dos modalidades la simple y la ad excludendum.

La   simple   se   presenta   cuando   entre   la   pretensión   del   tercero   interviniente   y   la   del 


demandante   existe   oponibilidad,   esto   es,   que   ambos   pretensiones     pretenden   ser 
reconocidas sin que entre ellos existan intereses encontrados o que tiendan a excluirse una 
a   la   otra.   Las   características   de   la   tercería   simple   residen   en   que   las   pretensiones   del 
demandante y el tercerista pueden ser reconocidas simultáneamente puesto que cada una 
persigue sus propios fines sin que esto no signifique que en un momento dado su recíproco 
conocimiento.

Requisitos:
1. Tienen solo procedencia en procesos ejecutivos.
2. Puede ser que el tercero tenga la calidad de demandante, es decir, que por la naturaleza  
de su pretensión este legitimado para demandar.
3. La   manera   de   intervenir   puede   ser   introduciendo   el   tercero   una   nueva   pretensión, 
debiendo pro tanto demandar y a la cual debe darle el mismo tramite de la primera.
4. El   tercero   puede   intervenir   desde   cuando   se   presente   la   demandada   del   ejecutante 
original, aun cuando la relación jurídico­procesal  no se haya constituido, hasta la diligencia 
del remate o la terminación del proceso.

INTERVENCIÓN DE TERCEROS
Principal: El interviniente sostiene su propia pretensión. Puede ser permanente o transitoria. 

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Accesoria: Solo interviene para apoyar a una de las partes y puede verse afectado por la  
decisión.

Permanente:   El   tercero   luego   de   comparecer   al   proceso   queda   vinculado   hasta   su 


terminación. Puede ser voluntaria o forzosa.
Transitoria: Una vez surtida la actuación que se requería para la defensa o sustentación de 
un derecho, el tercero queda desvinculado.

Voluntaria: comparece por su propia iniciativa, sin que medie citación o aun citándose debe 
asistir para su vinculación. Puede ser litisconsorcial, tercería y ex oficio. 
Forzosa: el juez de oficio o a instancia de parte cita al tercero y por recibir la citación queda 
vinculado al proceso y lo cobijan sus resultados. Ofrece las modalidades de integración del 
contradictorio,   denuncia   del   pleito,   llamamiento   en   garantía,   llamamiento   del   poseedor   o 
tenedor.   

Litisconsorcial: Aumenta el número de sujetos del proceso; si integra cuando en el extremo 
demandante o demandado hay una sola persona; se amplía si en cada extremo hay más de 
dos personas. Puede ser necesario, facultativo y cuasinecesario. 
Tercería:   un   tercero   propone   su   propia   pretensión   oponible   o   incompatible   con   la   del 
demandante.   Se   introduce   un   nuevo   litigio,   entre   la   intervención   del   tercero   y   del 
demandante no hay cotitularidad. Puede ser simple o ad excludendum. 
Ex oficio: ante el fraude o colisión de las partes para perjudicar a un tercero, se dispone su 
citación   para   que   haga   valer   sus   derechos   que   dando   en   libertad   de   concurrir   o   no   al 
proceso.   Existe   voluntad   para   intervenir.   El   tercero   no   hace   valer   su   propia   pretensión, 
interviene   para   que   la   decisión   no   lo   perjudique.     Se   debe   tratar   de   un   proceso   de 
conocimiento,  debe   existir entre   las  partes  colisión   o   fraude  para   afectarlo,  el   tercero   es 
citado por el juez (30 días), puede intervenir a un vencido el término antes de la sentencia de 
segunda instancia. Una vez aceptada la intervención adquiere el tercero la calidad de parte

Litisconsorcio necesario: se presenta cuando la relación jurídico­material es una sola y de 
carácter indivisible, con varios titulares y es indispensable la presencia de todos para proferir 
una decisión. El tercero comparece después de constituida la relación procesal. Se debe 
tratar de un proceso de conocimiento y el interviniente debe ser cotitular del derecho material 
ventilado en el proceso. Para dictar sentencia de fondo se requiere de la intervención del 
tercero. La intervención debe ocurrir en el curso de primera instancia. Para la intervención se 
debe presentar una solicitud en la que se exponen los fundamentos de hecho y de derecho y 
las   pruebas   en   que   se   apoyan.   Se   puede   otorgar   un   plazo   adicional   para   el   periodo 
probatorio de 10 días si el inicial ya ha culminado cuando se presenta la intervención. Se 
pude intervenir antes de constituirse la relación procesal, es decir, después de aceptada la 
demanda pero antes de notificar al demandado. O se puede intervenir después de trabada la 
litis pero antes de proferir sentencia de 1 instancia. El juez decide de plano la intervención y 
es de carácter interlocutorio y susceptible de apelación en el efecto devolutivo.  
Litisconsorcio  cuasinecesario: ocurre  cuando  el  tercero  es  cotitular  de  la  relación  jurídica 

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material y lo cobija la sentencia que se dicte pero por ser una relación común y no indivisible, 
su presencia no es indispensable par proferir una decisión de fondo. Ejemplo: un accionista 
de   una   sociedad   anónima   demanda   la   nulidad   de   esta     por   la   inobservancia   en   las 
formalidades establecidas, al proferir sentencia la decisión que se tome afecta a los demás 
accionistas concurran o no al proceso. Requisitos: el tercero debe ser cotitular de la relación 
jurídico material discutida; su presencia o es indispensable para proferir sentencia de fondo; 
la intervención debe ocurrir en el curso de cualquiera de las dos instancias. Características: 
no  se  modifica  la  relación jurídica  sustancial discutida  en  el  proceso; la sentencia  así el 
tercero no concurra lo va a cobijar

Tercería  simple:  se  presenta  cuando  entre  la  pretensión   del  tercero  interviniente  y la  del 
demandante   existe   oponibilidad,   ya   que   ambos   pretenden   ser   reconocidas,   pero   sin   que 
entre   ellas   existan   intereses   encontrados   que   se   excluyan,   no   quiere   decir   que   en   un  
momento dado se busque el desconocimiento. Ejemplo: el acreedor aprovecha el proceso 
ejecutivo adelantado contra su deudor para pedir el pago de su acreencia. Si los bienes del  
deudor son suficientes, en caso contrario el tercero al proponer excepciones puede solicitar 
se desconozca el derecho del demandante.   Requisitos: solo tiene efecto en los procesos 
ejecutivos (acumulación de demandas); la intervención  no está limitada por la sentencia; el 
tercero puede tener la calidad de demandante. El tercero formula su pretensión por medio de 
demanda, a la que se le da el mismo tramite del de la inicial. Puede intervenir desde que se  
presente la demanda, así no se haya constituido la relación procesal, hasta la diligencia de 
remate   o   la   terminación   del   proceso.   La   intervención   del   primer   tercerista   da   lugar   a   la 
citación de los demás acreedores y estos pueden concurrir hasta el 5 día siguiente a la 
expiración del término del emplazamiento. La citación es de carácter mixto: participa de la 
citación forzada cuando debe citarse al acreedor con garantía real, so pena de que el remate 
quede viciado de nulidad; también participa de la voluntaria, por  quedar el acreedor libre de 
comparecer, por cuanto puede formular la demanda dentro de los 30 días siguientes a la 
notificación del auto que lo cite.
Tercería Excluyente: se presenta cuando el tercero formula su propia pretensión contra el 
demandante, para que se le reconozca un mejor derecho y contra el demandado a fin de que 
se le condene a satisfacerlo. En ambas tercerías se introduce un nuevo litigio al proceso, 
pero en la simple se dirige solo contra el demandado y en la excluyente se dirige también 
contra el demandante, en esta existe controversia entre el demandante y el tercero respecto 
de la titularidad del derecho que se reclama el demandado.
Requisitos: 
Solo es viable en procesos de conocimiento, pues el derecho que s e reclama es incierto.
Que el tercerista hubiera podido tener la calidad de demandante.
Que entre el tercerista y el demandante exista controversia de cual de ellos es el titular de la  
relación   jurídica   invocada   de   la   intervención   debe   necesariamente   presentarse   en   el 
transcurso de la primera instancia.
Reviste de dos modalidades, la total se presenta cuando el tercero se propone excluir al 
demandante   por   considerar   que   tiene   mejor   derecho.   La   parcial   se   presenta   cuando   el 
tercero persigue una parte del derecho del bien sobre el cual recae el litigio.

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La intervención puede darse después de la constitución de la relación procesal, caso en el 
cual el juez debe esperar la notificación de la demanda al demandado para considerarla. El 
interviniente debe presentar una solicitud en la cual deben presentarse todos los requisitos  
de una demanda. El juez puede admitir o in admitir la demanda presentada por el tercero, 
pero antes debe establecer si se cumplen los requisitos necesarios para la intervención, una 
vez admitida la demanda del tercero se debe notificar a las dos partes iniciales y se corre 
traslado común por el término que la ley señala para la demanda principal En caso de que 
se deban practicar pruebas y la intervención ocurre cuando el período probatorio esta para 
vencer, puede aprovecharse el lapso que falte o si es insuficiente se puede decretar uno  
adicional sin  que  exceda del  plazo fijado  para el  tipo  de proceso que corresponde, si  el  
tercero es vencido en el proceso se condena a pagar multas  y la liquidación de los perjuicios 
debe ser solicitada dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

Integración del contradictorio: antes de dictar sentencia de primera instancia tanto el juez  
como   las   partes   pueden   citar   la   los   titulares   de   la   relación   material   que   no   se   hayan 
presentado al proceso. Una vez ha sido el tercero vinculado al proceso asume la calidad de 
litis   consorte   necesario.   El   juez   esta   facultado   para   decretar   la   intervención   de   los 
litisconsortes necesarios ausentes en el auto admisorio de la demanda y con posterioridad a 
la constitución de la relación procesal pero antes de dictar sentencia en segunda instancia, 
cuando   se   ordena   la   citación   el   auto   admisorio   el   tercero   adquiere   la   calidad   de   parte 
original; si se hace después de la vinculación del demandado por estar notificados el citado 
toma la calidad e interviniente. Si las partes son las que toman la iniciativa para pedir la 
citación   tienen   dos   oportunidades:   la   primera   es   a   favor   del   demandado   quien   puede 
proponer la excepción de falta de contradictorio y la segunda es común a las dos partes y se 
hace antes de sentencia de primera instancia formulando una petición. Cuando la citación se 
basa en el auto admisorio como el litisconsorte es parte original debe dárseles el mismo 
tratamiento   que   a   las   partes   principales,   es   decir   si   es   parte   pasiva   debe   notificarse   la  
demanda  y se correrá el traslado, si es activa se le notifica el auto admisorio por que allí se 
ordena   la   citación   pero   no   se   corre   traslado.   Cuando   se   cita   con   posterioridad   al   auto 
admisorio se le debe notificar la providencia en que se cita y se le da el término para el 
traslado, en este evento el proceso se suspende desde cuando se verifica la notificación 
hasta cuando vence el término para intervenir y el tercero puede presentar las peticiones que 
crea convenientes junto con las pruebas.  
 
Llamamiento en garantía: se presenta cuando cualquiera de las partes solicita al funcionario 
judicial la citación de un tercero con el que tiene una relación quien lo habilita para obtener 
de este la indemnización del perjuicio que pueda sufrir, o el reembolso total o parcial de la 
cantidad de dinero a que sea condenado a pagar en la sentencia. Puede tener dos orígenes: 
uno legal y otro, cuando se demanda al dueño de un animal por el daño que causa éste, y el 
contractual cuando el demandado es quien ocasiona el accidente y cita a la compañía de 
seguros. El llamamiento en garantía solo puede originarse a instancia del demandado, el 
juez en este debe pronunciarse sobre el vínculo que media entre la parte que cita y el citado. 
El llamamiento en garantía esta previsto en todos los casos en que el demandado tiene 

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derecho a que se le reembolse la cantidad que se le ha obligado a pagar, esta figura es 
exclusiva   de   los   procesos   de   conocimiento   cuando   la   pretensión   controvertida   es   de 
condena, el término para hacer el llamamiento será el del traslado de la demanda, el que es 
llamado puede proponer excepciones previas y de fondo que tiene a su favor y pedir pruebas  
dentro de los 5 días que se le otorgan para intervenir, en la sentencia el juez estudia primero 
la relación que existes entre demandante y demandado, si encuentra que las pretensiones 
están llamadas a prosperar procede a considerarlas de este con el garante y se pronuncia  
sobre una y otra. 

Denuncia del pleito: surge del contrato de compraventa que origina varias obligaciones para 
los contratantes, como el comprador tiene que pagar el precio y el vendedor entregar la cosa 
y   salir   al   saneamiento   por   evicción   este   ultimo   consiste   en   que   se   debe   amparar   al 
comprador en el dominio y posesión pacifica de la cosa vendida, y que si sale evicta le 
indemnice   los   perjuicios   causados.   En   la   denuncia   del   pleito   configura   un   litisconsorte 
específico por que denunciante y denunciado lo integran y ambos tienen una actitud común 
ante el opositor, y por que entre ellos existe el enfrentamiento respecto a la obligación de 
sanear como los perjuicios. Para que el saneamiento proceda se requiere que haya existido 
un contrato de compraventa, que el comprador se le controvierta por un tercero la posesión o 
el dominio del bien, que el hecho generador de la controversia haya ocurrido antes de la  
venta, que en el contrato no se haya exonerado de la obligación de sanear al vendedor, que 
por sentencia el comprador sea privado del todo o del dominio de la cosa. La denuncia del 
pleito tiene tres modalidades: 

­ La simple o inmediata se da cuando se limita a citar al vendedor; la sucesiva cuando el 
tercero citado cita a su vendedor y este por su parte hace lo propio; la per saltum cuando la 
parte no denuncia   a su inmediato vendedor sino a quien era propietario del bien cuando  
acontecieron los hechos de la controversia, la denuncia es viable en los siguientes procesos: 
en el reivindicatorio cuando el demandante reclama un mejor derecho de dominio sobre el 
bien; en el divisorio si el comunero alega haber obtenido mayor cuota que la reconocida; en  
el de deslinde y amojonamiento cuando el predio sea de menor extensión que la adquirida 
por el comprador; en el de servidumbre cuando se trate de imponer el gravamen  por hechos 
anteriores   a   la   venta   siempre   que   se   pruebe   que   el   bien   se   adquirió   sin   este   tipo   de 
gravamen cuando el demandante es quien va a citar debe hacerlo en la demanda, si es el 
demandado   se   dispone   del   término   del   traslado   de   la   demanda   para   citarlo,   este   debe 
formular  la   petición  es  un  escrito  separado   de   la   contestación,  el  escrito  de   la   denuncia 
contiene la designación del juez a quien se dirige, nombres y apellidos del denunciado, la 
dirección   del   domicilio   de   uno   y   otro,   los   hechos   que   configuran   la   relación   entre   el 
denunciante y el denunciado y los fundamentos de derecho, una vez presentada la denuncia  
el   juez   se   pronuncia   sobre   ella   para   aceptarla   o   negarla,   la   providencia   es   de   carácter 
interlocutorio y susceptible en apelación en el efecto devolutivo , en el auto que admite la 
denuncia   se   ordena   la   citación   del   demandado   por   notificación   personal,   si   se   trata   de 
persona indeterminada y no se conoce el domicilio se debe emplazar y si no comparece se 
le designa curador ad litem, se le fija al denunciado un término de 5 días para que concurra y 

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el término se pueda ampliar a 10. Se suspende el proceso desde que se acepta la denuncia  
hasta   que   exceda   el   término   de   comparecer   sin   que   exceda   de   90   días.   El   denunciado 
interviene en el proceso  con la calidad de litis consorte del denunciante         

Llamamiento   de   poseedor   o   tenedor:   es   viable   cuando   se   hacen   valer   o   formulan   las  


pretensiones reivindicatoria, posesoria para obtener la restitución y restitución de tenencia. 
La única parte legitimada para pedir la citación es el demandado y el acto propio para ello es 
la contestación de la demanda, para la procedencia de esta figura el demandado no debe  
tener la calidad de poseedor o tenedor que se le atribuye en la demanda, es decir el bien no 
debe estar en su poder y en la demanda debe indicar quien es el   verdadero poseedor o 
tenedor.   Si   el   tercero   comparece   dentro   del   término   señalado   y   acepta   su   calidad   de 
poseedor o tenedor reemplaza al demandado inicial quien queda fuera del proceso. Cuando  
el   citado   no   interviene   o   cuando   haciéndolo   niega   la   calidad   de   poseedor   o   tenedor   el 
proceso continúa con el demandado pero la sentencia cobija al tercero si en el expediente 
aparece la prueba que el verdadero poseedor o tenedor es otra persona, el juez de primera  
instancia ordena su citación.
Intervención transitoria: se caracteriza por que el tercero comparece para una determinada 
actuación (incidente) que puede surtirse antes de constituirse la actuación procesal, en el 
curso del proceso o con posterioridad a este y como consecuencia del cumplimiento de la 
sentencia;   el   interviniente   queda   desvinculado   una   vez   este   en   firme   la   providencia   que 
decide   el   incidente,   puede   ser   voluntaria   cuando   se   produce   por   iniciativa   del   tercero   o 
forzada, cuando el tercero se vincula en virtud de citación efectuada por el juez o por las 
partes. 
Intervención   accesoria,   adhesiva   o   coadyuvante:   sigue   los   trámites   previstos   para   la 
litisconsorcial cuasinecesaria.

ACTOS PROCESALES
Acto jurídico emanado de una de las partes, de los agentes jurisdiccionales o aún de los 
terceros ligados al proceso, susceptibles de crear, modificar o extinguir efectos procesales. 
El acto procesal más importante de la relación es la demanda.

Clasificación:
a. Según el efecto
b. Según su finalidad
c. Según su estructura
d. En cuanto al sujeto: Actos del juez, de los subalternos, de las partes, de los terceros.
e. Según el momento en que se ejecuten: de introducción, de impulso procesal, probatorios, 
decisorios, para la terminación del proceso.

Requisitos:
a. Aptitud en los actos procesales: el juez debe tener competencia y jurisdicción, no debe 
tener   impedimentos   ni   recusaciones.   Las   partes   deben   tener   capacidad   para   ser   partes, 
capacidad procesal, legitimación y poder de postulación.

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b. Voluntad en los actos procesales
c. Posibilidad, idoneidad y causa de los actos procesales
d. Formas procesales. 

LA DEMANDA
Acto de declaración de voluntad, introductivo y de postulación, que sirve de instrumento para 
el ejercicio de la acción y la formulación de la pretensión, con el fin de obtener la aplicación 
de la voluntad concreta de la ley por una sentencia favorable y mediante un proceso en un 
caso determinado. 
• Que contiene:
1. La designación al juez a quien se dirija, este no   solo constituye el encabezamiento de 
toda demanda, sino, que es  también aplicar uno de los factores como es el de competencia, 
ya que está debe presentarse ante quien de acuerdo con los factores sea llamada a tramitar  
y decidir el proceso (reparto). La designación se hace de manera concreta, si se dirige a un 
funcionario judicial en particular como sucede cuando hay uno solo en una localidad, si hay 
varios funcionarios judiciales enseguida de la designación se incluye la palabra reparto.

2. Los nombres, edades y domicilios del demandante y del demandado. Se habla de la edad  
genéricamente,   mayor   o   menor   de   edad.   Se   necesita   el   domicilio,   o   en   su   defecto   la 
residencia   para   la   notificación.   El   demandante   debe   tener   la   calidad   de   una   persona 
determinada. Cuando se desconoce el domicilio del demandado se hace la manifestación de 
lo mismo bajo juramento que se entiende prestado con dicha manifestación y en el cual se 
solicita el emplazamiento del demandado para que se haga presente al proceso. En caso de 
no hacerse el proceso se le nombrara curador para que la represente.

3. El nombre y domicilio o a falta de este la residencia de los representantes o apoderados 
de   las   partes   sino   pueden   comparecer   o   no   comparecen     por   si   mismas.   Se   solicita   el  
emplazamiento igual que en el caso anterior. Este requisito tiene efecto cuando se trata de 
demandar a incapaces o a personas jurídicas de cualquier índole.
4. El   nombre   del   apoderado   judicial   del   demandante   si   fuera   el   caso.   Solo   se   exige   en  
aquellos casos en que la ley sólo permite actuar a quien es abogado titulado. 

5. Lo   que   pretende   expresando   con   precisión   y   claridad,   las   varias   pretensiones   que   se 
formulan   por   separado.   Este   requisito   se   refiere   a   la   pretensión   designada   más   llamada 
comúnmente   como  petitum  o  petición   porque  en   ella  se   formulan   suplicas  o   pedimentos 
sobre   los   cuales   va   a   versar   el   proceso   y   que   por   consiguiente   constituye   el   tema   de 
decisión. Lo que se pretende debe tener exactitud, o sea concreción, lo cual significa que no 
se   extienda   a   divagaciones,   sino,   que   se   extienda   al   derecho   reclamado.   La   claridad 
presupone comprensión y por tanto descarta la oscuridad.

6. Los hechos que sirvan de fundamento   a las pretensiones debidamente determinados,  
clasificados   y   numerados.   Se   entiende   por   hechos   todas   las   circunstancias   de   cualquier 

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índole que sea y de los que se infiere o estructura la relación jurídica material contenida en el 
petitum.

7.Los fundamentos de derecho que se invoque. Toda demanda debe ir sustentada en una  
norma legal de derecho vigente.  El motivo de la pretensión y de la causa (hechos) estriba en 
las disposiciones que son aplicables al asunto debatido. Basta la simple sita del artículo sin 
necesidad de entrar a explicaciones que quedan para otras actuaciones.

8. La   cuantía,   cuando   su   estimación   sea   necesaria   para   determinar   la   competencia   o   el 


trámite. Tiene que ver con que es un aspecto del factor objetivo de la competencia, es decir,  
que sirve para  establecer a que funcionario judicial le corresponde conocer del proceso, ello 
cuando es determinante la cuantía. Se refiera a que en algunos casos indica el trámite o 
procedimiento   que   se   debe   seguir   como   sucede   en   los   procesos   ordinarios   de   mayor 
cuantía, el los abreviados, y verbales en su variante de mayor y sumario. De acuerdo con el  
CPC la cuantía es fijada por las partes ya que el demandante hace la estimación de ella, en 
los casos en que no se infiera de los documentos aportados como prueba. La   estimación 
que hace el demandante puede ser mediante una cantidad precisa o bien señalando los 
limites que determina la competencia. La estimación de la cuantía tiene también importancia 
en relación con el recurso de casación, debido a que de la confrontación o diferencia entre lo 
reclamado por el demandante y el reconocimiento que haga el juez, surge el interés que, 
como exigencia para su procedencia, actualmente establece la ley procesal.

9. La indicación de la clase de proceso que corresponde a la demanda. El CPC,  establece 
varios trámites en consideración a la materia de la pretensión, y así existen, por ejemplo los 
ordinarios,   abreviados,   verbales,   de   deslinde,   divisorios,   de   expropiación,   ejecutivos,   de 
liquidación de sociedades arbítrales, de jurisdicción voluntaria. También dentro de algunos 
han   consagrado   diferentes   modalidades   por   razón   de   la   cuantía   como   sucede   con   el 
ordinario que presenta 3 modalidades mayor, menor y mínima cuantía.  El ejecutivo presenta 
dos modalidades menor y mínima cuantía. Esta diversidad de procedimientos determina que 
se exija como requisito su indicación en la demanda, sin embargo, en caso de que se omita 
el   juez   pueda   inadmitirla   para   que   se   corrija   esa   irregularidad,   o   en   su   defecto   el   juez  
ordenará en el auto admisorio que se de el tramite que corresponda. En el supuesto caso de 
que el juez pase por alto ese requisito y ordene darle un curso distinto del señalado por la ley 
el demandante puede subsanar esa irregularidad mediante reposición interpuesta contra el 
auto admisorio de la demanda, para que se modifique en ese sentido o alegarla mediante  
excepción   previa,  también   es  susceptible   en   cualquier  momento  del   proceso   proponer  la 
nulidad.

10. La petición de las pruebas que el demandante quiera hacer valer. Además de 
los   anexos   de   la   demanda.   El   demandante   debe   pedir   todas   aquellas   necesarias   para 
establecer los hechos en que funda su petición. La petición de pruebas tiene que ajustarse a 
los requisitos que para cada una de ellas exige la ley, por ejemplo en caso de testimonio 

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indicar las direcciones de los declarantes y enunciar sucintamente el asunto que se pretende 
establecer con ellos. 
11. La dirección de la notificación.

• Efectos
a. Procesales: determina sujetos, el objeto, el interés y la causa petendi. Fija la competencia 
del   juez.   Coloca   al   juez   en   la   obligación   de   proveer   sobre   la   demanda   admitiéndola,   in 
admitiéndola   o   rechazándola.   Fija   la   extensión   del   litigio,   determinado   las   defensas   del 
demandado. Obligación del juez de responder.
b. Materiales: le da al derecho material el carácter de litigioso. Interrumpe la prescripción. 
Fijas el momento en que el demandado poseedor de buena fe queda sujeto a restituir frutos. 

• Anexos de la demanda:
Se entiende por anexos lo que la ley exige adjuntar a la demanda para establecer ciertas 
circunstancias   o   surtir   determinadas   actuaciones   y   que   constituyen   requisitos   esenciales 
para su admisión.
1. El poder para iniciar el proceso cuando se actúe por medio de apoderado. No se necesita 
cuando   un   abogado   ejerce   derechos  en   nombre   propio,   o   en   procesos   de   alimentos.  El  
poder se otorga para que se represente en el proceso cuando no se tiene la calidad de 
abogado titulado. El poder general se da para que se represente en todas las actuaciones y 
el especial para determinados procesos.
2. La  prueba  de  la  representación  legal  del  demandante y del  demandado  si  se  trata  de 
personas naturales que no puedan comparecer por sí mismas al proceso.
3. La prueba de la existencia de las personas jurídicas que figuran como demandantes o 
demandadas, salvo cuando se trate de la nación, departamentos, municipios.  Siempre hay 
que  acompañar esta  demanda  con  copia  mediante   el  cual  se  designa   a  la   persona  que 
ocupa el cargo.
4. La prueba de la representación de las personas jurídicas que figuren como demandantes o 
demandados.
5. La   prueba   de   la   calidad   de   heredero,   cónyuge,   curador   de   bienes,   administrador   de 
comunidad o albacea con que actúe el demandante o se cite al demandado. Se refiere a la 
legitimación en la causa puesto que se dirige a establecer una calidad que es la base para la 
sentencia de fondo pero que exige la imposición de su prueba desde un comienzo para 
evitar sentencias inhibitorias. Las pruebas varían de acuerdo con la calidad de la partes pues 
la   de   heredero   y   cónyuge   se   establece   con   los   correspondientes   registros   civiles,   la   de 
curador   de   bienes,   administrador   de   comunidad   o   albacea,   mediante   la   copia   de   la 
providencia judicial que efectúe el nombramiento y sobre la certificación de la vigencia del 
cargo.  
6. Los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren 
en poder del demandante. Ejemplo: cuando en el proceso se solicita la resolución de la 
promesa   de   compraventa   por   incumplimiento   del   demandado,   debe   acompañarse   a   la 
demanda el documento que la contenga.

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7.Las demás pruebas que para el caso especial exija el CPC. Ejemplo: en la restitución de la 
tenencia   en   que   debe   acompañarse   la   prueba   tiene   que   ser   un   documento   privado   o 
declaraciones   anticipadas   de   testigos.   Para   establecer   la   existencia   del   contrato   de 
arrendamiento   se   acompaña   el   documento   privado   o   las   declaraciones   anticipadas   de 
testigos. En el proceso de expropiación copia de la resolución que lo decreta. En el proceso 
ejecutivo, el título contentivo de la obligación que se persigue.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Es el acto del demandado en virtud del cual se pronuncia sobre la demanda instaurada por  
el demandante.

• Requisitos:
Al igual que la demanda esta sujeta a ciertos requisitos que si bien contrario a la demanda 
no   determinan   su   inadmisión   o   rechazo,   conllevan     diversas   consecuencias   que   el 
funcionario judicial debe deducir a cargo del demandado en el momento de dictar sentencia.

1. Nombre, domicilio del demandado o de su representante.
2. Pronunciamiento   expreso   de   las   pretensiones   (las   acepta   o   no)   y   de   los   hechos   (los  
admitidos y los negados). Significa una actitud concreta, esto es, si se trata de allanamiento 
u oposición, que debe manifestar claramente así no utilice estos vocablos, sin embargo en el 
caso del curador ad litem por desconocer la realidad de los hechos, este se limita a expresar 
que se atiene a lo que resulte probado o demostrado dentro del proceso. Lo anterior por  
cuanto   el   curador   desconoce   la   realidad   de   lo   debatido,   en   este   caso   debe   asumir   una 
posición intermedia, esto es que no se allana ni se opone, sino que se atiene a lo que resulte  
probado.   En   relación   con   los   hechos   hay   tres   maneras   de   responderlos,   aceptándolos, 
negándolos o manifestando que no constan. 
3. Excepciones   que   se   propongan   frente   a   las   pretensiones   del   demandante,   salvo   las 
previas y alegación del derecho de retención. Este numeral es incongruente ya que parece 
que obliga al demandado a proponer todas las excepciones y eso no es cierto, pues salvo la  
de   prescripción,   compensación   y   nulidad   relativa   que   son   indispensables   invocar   en   la 
contestación, so pena de que se tengan como renunciadas y sobre las demás puede guardar 
silencio toda vez que puede formularlas en cualquier oportunidad. 
4. Petición   de   pruebas   que   el   demandado   pretenda   hacer   valer.   La   única   oportunidad 
probatoria de que dispone el demandado en el cuerdo del proceso es la de solicitar pruebas  
con la contestación de la demanda; en las inspecciones judiciales pueden solicitarse pero 
queda  limitada   ya   que   solamente  son   admisibles   las  que  versen   sobre  el   hecho   que   es 
materia de inspección.  
5. Indicación bajo la gravedad de juramento (no es necesario) del domicilio del demandado y  
de su apoderado y del lugar de notificaciones.

• Falta de contestación de la demanda:

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La contestación de la demanda es una carga procesal para el demandado y por lo tanto su 
inobservancia acarrea consecuencias jurídicas adversas como los siguientes:

1. No contestarla en forma debida, esto es cuando no contiene un pronunciamiento expreso  
sobre los hechos, vale decir, dando las 3 respuestas previstas (aceptar, negar o manifestar 
que no le constan) o sobre las pretensiones (allanamiento u oposición). Ejemplo: cuando el 
demandado manifiesta atenerse a los resultados del proceso o al manifestar respecto a los 
hechos que se prueben.
2. Afirmar o negar hechos contrarios a la realidad, es lo que se denomina mendacidad, es  
factible que el demandado observe los requisitos, es decir, las 2 actividades frente a las 
pretensiones y las 3 frete a los hechos pero que respecto de estos, afirme o niegue aspectos  
que no corresponden a la realidad constituye una falte contra la lealtad procesal.  
3. No contestarla, cuando es así bien por dejar transcurrir el traslado sin presentarla o por 
hacerlo   extemporáneamente,   puede   tenerse   como   indicio   grave   que   constituye   una 
presunción   en   contra   del   demandado   pero   que   puede   desvirtuarse   con   las   pruebas 
practicadas dentro del proceso. En algunos procesos (entrega de la cosa por el tradente al 
adquirente, rendición provocada de cuentas, pago por consignación) se consideran como un 
allanamiento   tácito   a   la   demanda   que   determinan   omitir   el   período   probatorio   y   la 
consecuente sentencia favorece al demandante.
4. Se pierde la oportunidad de proponer pruebas y allegar los documentos que pueden hacer 
valer para la efectividad del derecho del demandado. Se pierde la oportunidad de proponer 
las   excepciones   que   solo   pueden   ser   consideradas   si   expresamente   se   invocan   en   la 
contestación de la demanda (prescripción, nulidad relativa, compensación).

RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LA DEMANDA:
Mientras   no   se   haya   notificado   el   auto   que   admite   la   demanda   a   los   demandados,   el 
demandante puede sustituir las veces que quiera la demanda o retirarla, siempre que no se  
hubieran practicado medias cautelares.

REFORMA A LA DEMANDA:
Se puede reformar por una vez la demanda después de la notificación a los demandados. En 
procesos   de   conocimiento,   antes   de   resolver   las   excepciones   previas   que   no   requieran 
pruebas o antes del auto que las decrete, cuando no se propongan excepciones previas se 
puede reformar antes de la fecha señalada para la audiencia del 101. Si dicha audiencia no 
procede se reforma hasta antes de notificarse el auto que decrete las pruebas del proceso. 
En los ejecutivos se hace a más tardar dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del 
término para proponer excepciones. 

Se considera reformada la demanda cuando haya alteración de las partes del proceso, o de 
las pretensiones o los hechos en que se fundamentan, o cuando se piden nuevas pruebas.  
Las demás aclaraciones se hacen cuantas veces se quieran en la oportunidad y términos 
señalados anteriormente.  No es necesario reproducir la demanda, si el juez considera mejor 
que se presente todo integrado en un escrito concede el término de 3 días para hacer la 

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reforma, de lo contrario se tendrá la reforma como no presentada. 

De la reforma o de la sentencia reformada se da traslado al demandado por auto que se 
notifica por estado, por la mitad del término para la demanda, es decir día y medio. Si en la 
reforma se incluyen nuevos demandados a estos se les notificará de igual forma que el auto 
admisorio de la demanda. 

EXCEPCIONES PREVIAS
Las que tienden a que se subsanen irregularidades se denominan dilatorias o temporales. 
Las que buscan que termine el proceso son las perentorias.

• Falta de jurisdicción, esto ocurre cuando se presenta ante un funcionario de la jurisdicción 
civil un proceso cuyo conocimiento esta atribuido a otra rama. Esta circunstancia, cuando no 
es   alegada   por   el   demandado   como   excepción   crea   la   nulidad   que   la   puede   alegar 
cualquiera de las partes y es insubsanable.
• Compromiso   o   cláusula   compromisoria.   Consiste   en   manifestarle   al   juez   el   acuerdo 
existente entre las partes de dirimir su divergencia mediante la convocatoria de un tribunal de  
arbitramento.   El   compromiso   es   el   acuerdo   expreso   de   las   partes   en   virtud   del   cual 
convienen en someter a la decisión arbitral las diferencias que existan entre ellas, antes de 
instaurarse   o   ya   en   curso   el   correspondiente   proceso.   La   cláusula   compromisoria   es   un 
pacto  expreso mediante  el  cual las partes convienen  en someter arbitrariamente todas o 
algunas de las controversias que surjan como consecuencia o en desarrollo de un contrato. 
• Pleito pendiente. Se presenta cuando encontrándose en tramite un proceso se instaura 
otro entre las mismas partes por igual causa y sobre idéntico objeto. Sus características son: 
1. Existencia de un proceso en curso, significa que se haya trabado la litis, esto es que se  
haya notificado a los demandados y que estos a su vez hayan contestado la demanda y que  
no se haya dictado sentencia debidamente ejecutoriada. 2. La identidad en los dos procesos, 
se   refiere   a   que   los   elementos   del   segundo   proceso,   las   partes,   los   hechos   y   las 
pretensiones   sena   las   mismas   que   integran   el   primero.   3.   Que   el   segundo   proceso   se 
instaure cuando no ha terminado el primero, quiere decir que cuando se traba la relación 
procesal en el segundo proceso el primero no hay finalizado por cualquiera de los medios 
reconocidos por la ley y que la debida sentencia no este debidamente ejecutoriada.
• La inexistencia del demandante o del demandado, esto se da cuando actúa como una de 
las partes una persona jurídica y no se acompaña la prueba para establecer su existencia. 
No cabe la excepción si el demandante le manifiesta al juez desconocer donde obtener la 
prueba para establecer la existencia del demandado.
• Incapacidad o indebida representación de la misma prueba tratándose de demandante. 

Pretensiones dilatorias:
Se dirigen a subsanar irregularidades para que el proceso pueda continuar su curso normal, 
el juez debe verificar la existencia de los hechos que la configuran para poder admitir la  
demanda por lo cual su procedencia implica que las haya pasado por alto.  

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• Falta de competencia, cuando se estructura en la medida en que aplica en un juez no  
obstante tratándose de un asunto civil.
• Incapacidad o indebida representación del demandante o demandado, esta contempla dos 
aspectos,   la   incapacidad   solamente   a   personas   naturales,   la   indebida   representación   a 
personas jurídicas. La primera cuando es demandado o demandante una persona que no 
alcanza la mayoría de edad o es interdicto.
• No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, 
administrador de comunidad, albacea, y en general de la calidad en que actúa el demandado 
o se cite al demandante. 
• Ineptitud de la demanda, por falta de requisitos formales o por indebida acumulación de 
pretensiones, esta se divide en dos aspectos: por falta de requisitos formales, y por indebida 
acumulación de pretensiones. No cumplir requisitos de redacción, falta de los anexos de la 
demanda. La indebida acumulación de pretensiones puede presentarse cuando se acumulan 
pretensiones de diferente jurisdicción. Cuando todas las pretensiones le corresponden a la 
jurisdicción civil pero una tienen asignada diferente vía procesal, o el juez es incompetente 
para conocerlas o son contrarias o incompatibles salvo que se formulen como principales y 
subsidiarias. 
• Dársele a la demanda el trámite de un proceso diferente al que le corresponde.
• No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, de esta facultad debe 
hacer uso el juez en el auto admisorio de la demanda en caso de omisión del juez debe 
proponerse como excepción previa, pues la falta de uno de estos impone una sentencia 
inhibitoria.
• No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar. 
• Haberse   notificado   la   admisión   de   la   demando   a   persona   distinta   a   la     que   fue 
demandada.

Excepciones mixtas:
• La cosa juzgada: mismas partes, mismos hechos.
• La transacción.
• La caducidad.
Se deben despachar en cualquier momento del proceso aun de oficio por el juez.

PROPOSICIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS:
Se formulan por escrito separado manifestando las razones en que se fundan los hechos  
que las sustentan y las pruebas necesarias para demostrarlo. Al referirse a las razones no  
se hace cosa distinta que exigir que se indique la causal o excepción previa propuesta y  
los aspectos que la configuran, en cuanto a los hechos a que se refiere son simplemente  
las circunstancias que respaldan las razones y en cuanto a las pruebas requiere solicitar  
las que considere pertinentes para demostrar los hechos. 

Trámite:
Las excepciones previas se tramitan una vez contestada la demanda y de las cuales se 
correrá traslado por 3 días a la parte demandante, estas a su vez pueden ser contestadas o 

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no dentro de ese mismo término. Si son varios los demandados hay que esperar a que sean 
notificados todos a fin de darle curso a todas las excepciones que sean presentadas. En el  
auto que pone a correr traslado cuando de la excepción de inexistencia del demandante o 
del demandado el juez ordenará al demandante que dentro de dicho traslado subsane los 
defectos o presente los documentos omitidos.

Período probatorio:
En caso de que no se hayan subsanado las excepciones propuestas por cualquier medio, es 
decir, a instancia del demandante o del mismo demandado (excepción de incompetencia por 
el domicilio de la persona natural o el lugar donde ocurrió el hecho, o la cuantía cuando no 
se trate de dinero y la falta de integración del litisconsorcio necesario sino aparece en el 
documento),   el   juez   puede   decretar   las   pruebas   pedidas   por   las   partes   limitadas   a   dos 
testimonios o al dictamen de un perito que no es susceptible de objeción.

La prueba pericial es idónea solo para establecer la cuantía cuando no se trata de dinero 
(cuando se demanda la reivindicación de un bien inmueble y se objeta la estimación que 
hace el demandante en la demanda, pues entonces tiene por objeto señalar el valor del bien 
para con base en él determinar quien es el funcionario competente).
 
El testimonio aunque tiene una mayor conducencia por ser el indicado para establecer el  
domicilio   del   demandado   o   el   lugar   en   que   ocurrió   el   hecho,   también   tiene   sus   propias 
limitaciones, pues no es idóneo para determinar el valor de un bien y poder fijar la cuantía.

DEMANDA DE RECONVENCIÓN

Se define como la propuesta por el demandado contra el demandante, tiene como finalidad 
que   las   dos   partes   asuman   la   calidad   de   demandante   y   demandado;   ésta   requiere   de 
presupuestos previstos por la ley como es la competencia del funcionario jurisdiccional, que  
el procedimiento sea el mismo asignado para la demanda principal y que expresamente este 
autorizado por la norma.

• Procedencia:
Procede en el ordinario de mayor cuantía, en el abreviado y en el verbal de mayor y menor 
cuantía,   pero   en   este   cuando   solo   se   trata   de   nulidad   y   divorcio   de   matrimonio   civil,   la 
separación de cuerpos o de bienes que no sea por mutuo consentimiento. En el proceso 
verbal sumaria, la reconvención esta expresamente prohibida. 

El   demandado   en   reconvención   tiene   los   mismos   derechos   que   el   demandado   en   la 


demanda principal, esto es, contestar la demanda, proponer excepciones previas pero no 
existe reconvención de reconvención.

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN (C. P. C., ARTÍCULO 101)

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Se   permite   la   conciliación   extra­proceso,   esto   es,   se   puede   tratar   de   conciliar   antes   de 
iniciarse el proceso.

• Etapas:
Auto del juez donde se convoca a las partes para que presenten sus testigos, pruebas y 
documentos   que   pretendan   valer.   Si   no   se   acercan   serán   sancionadas   por   ley,   de   tipo 
pecuniario. Las partes concurren con o sin apoderado. El auto debe contener señalamiento 
de   fecha   y   hora,   sino   tiene   esos   señalamientos   el   juez   no   puede   sancionar.   Si   no 
comparecen, el juez da la oportunidad para que justifiquen la ausencia.

La reforma al código introdujo una modalidad desconocida en este campo que denominó 
audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del litigio.

El saneamiento es la oportunidad que tienen las partes para manifestar al juez si el proceso 
adolece de alguna irregularidad o presunta nulidad. Una vez hecho el saneamiento, viene la  
decisión de las excepciones previas, perentorias o dilatorias, y se fija el litigio, que consiste  
en establecer lo que se pretende. 

• Clases de audiencia:
2. Preliminar. Esta prevista por el artículo 101, se realiza conciliación si no se logra se intenta 
posteriormente
3. Audiencia   de   conciliación:   presenta   dos   modalidades   extra­procesal   que   se   surte   con 
antelación al proceso o en el curso de este pero ante funcionario diferente que ofrece una 
regulación   común   para   todos   los   ordenamientos,   cuando   se   surte   ante   los   centros   de 
conciliación. Y procesal, que tiene ocurrencia cuando constituye una etapa del proceso que 
se realiza ante el funcionario que lo tramita, la cual en algunos casos es obligatoria y en 
otros opcional, además queda a instancia del juez y de las partes.

• Quiénes participan en la audiencia:
En la preliminar participan el juez, ya que todo acto jurisdiccional requiere del respectivo 
funcionario, pero es especialmente importante en la audiencia por tener la dirección de la 
actuación; las partes principales, la norma expresamente no hace mención a esta calidad 
pues se limita a disponer que se cita a demandantes y demandados. La presencia de las 
partes es personal y así lo expresa la norma con lo cual descarta que lo hagan por conducto 
de su apoderado en el proceso o de un mandatario general. La asistencia de los apoderados  
a la audiencia no  es forzada pues está condicionado a diferencia de quienes son partes a 
que   el   funcionario   jurisdiccional   los   cite,   esto   es   que   expresamente   ordene   su 
comparecencia. Los curadores ad litem, tiene facultades limitadas ya que no puede realizar 
actos   que   impliquen   disposición   del   derecho   de   su   representado,   su   comparecencia   es 
forzada pues de no hacerlo se les impone una sanción pecuniaria, debe estar presente para 
que ejerza la defensa del que esta emplazado.   Interviene en el proceso para que al igual  
que los apoderados de las partes fijen e intervengan en el saneamiento, fijación de hechos y 
la resolución de las excepciones.

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• Momento en que puede celebrarse la audiencia:
El auto para fijar la fecha de la audiencia es un acto procesal, ya que se realiza dentro del  
proceso y una vez trabada la relación jurídico­procesal. Esta se realiza según se propongan 
o no excepciones previas.

1. Cuando no se proponen excepciones previas está tiene dos modalidades:
Cuando se formula o no se formula demanda de reconvención: 
Cuando no se formula una vez vencido el término para la contestación de la demanda, el 
juez fijará dentro de los 10 días siguientes la fecha para   la celebración de la audiencia. 
Cuando   se   formula   demanda   de   reconvención,   vencido   el   traslado   para   contestar   la 
demanda, la audiencia debe realizarse al décimo día. 

2. Cuando se proponen excepciones previas existen dos modalidades:
Cuando   las   excepciones   previas   requieren   de   la   práctica   de   pruebas   y   cuando   no   la 
requieren.
Cuando no requieren práctica de pruebas, sino que el asunto es de puro derecho, en el 
mismo auto en que se deciden las excepciones se fija la fecha de la audiencia dentro de los  
10  días siguientes  (que   no   se   halla   integrado   el   contradictorio,  que   se   halla   notificado  a 
personas  distintas   del   demandado,   falta   de   competencia.   En   las   tres  primeras   se   puede 
sanear y el juez endereza el proceso. En la última el juez envía el proceso al competente).
En el auto en el cual avoca conocimiento fija fecha para dentro de los 10 días siguientes para 
la celebración de la audiencia, en el caso de no prosperar las excepciones.  
Cuando requieren la práctica de pruebas, como la excepción de la falta de competencia por 
el domicilio o por la   cuantía, el juez ordenará la práctica de estas dentro de los 10 días 
siguientes, una vez vencido este término la decidirá y el mismo fijará para dentro de los 10 
días siguientes la fecha para la audiencia.

3. Cuando hay reforma o modificación en la demanda.
4. No está consagrada en la norma pero ha de entenderse que corre la misma suerte que la 
demanda principal.

• Aplazamiento.
Esta   audiencia   es   susceptible   de   aplazamiento   por   una   sola   vez   con   las   siguientes 
condiciones:

1. Justa   causa,   no   esta   contemplada   por   la   norma,   queda   a   consideración   del   juez 
contemplarla, asimilándola a fuerza mayor o caso fortuito.
2. Que la justa causa se pruebe siquiera en forma sumaria. La prueba sumaria es la no 
controvertida, es decir, practicada sin citación de la contraparte.
3. Que la petición se formule una hora antes de la hora señalada para la audiencia.
4. Justificación de la inasistencia y señalamiento de la nueva fecha.

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5. Cuando no se reúnen los requisitos mencionados hay lugar a una segunda fecha para 
realizar la audiencia, que debe fijarse dentro de los 5 días siguientes contados a partir de la 
inicialmente fijada, la cual no es susceptible en ningún caso de aplazamiento.
Para que proceda la justificación de inasistencia de las partes es indispensable establecer 
los siguientes requisitos:
1. Que exista fuerza mayor o que la parte inasistente este domiciliada en el exterior.
2. Que presente prueba de la fuerza mayor o del domicilio en el extranjero.
3. La petición debe formularse al comienzo de la audiencia.
El auto mediante el cual se decreta la audiencia y fija la fecha para su realización es de 
tramite por lo tanto no admite recurso alguno por disposición expresa de la norma. Dicha 
norma (Art. 101) tampoco dice la forma de notificación de este auto por lo que debemos 
generalizar en que debe notificarse por estado.

• Consecuencias de la inasistencia a la audiencia:
1. Sanción económica: consiste en una multa por valor de 5 a 10 salarios mínimos legales. 
Como la ley fija unos topes al juez le corresponde hacer la graduación  o determinar el monto 
con base en la cuantía del asunto debatido, sanción esta que será apelable en el efecto 
diferido. Si no se cancela dentro de los 10 días siguientes al auto, la multa se convierte en 
arresto.
2. Sanción jurídica: está al igual que la contestación de la demanda constituye un indicio 
grave, además se  tiene  que  por la no asistencia de la  partes demandante  se  declara la 
perención del proceso, de oficio o a petición de la parte demandada. Si es el demandado el 
inasistente se debe tener como los hechos susceptibles de confesión.

• Práctica de audiencia:
Tiene dos modalidades, con o sin la presencia de las partes que deben asistir:
1. Inasistencia de las partes: cuando alguna de ellas demandado o demandante no se hace 
presente en la audiencia en la debida oportunidad, o cuando hay litis consortes necesarios, 
impidiendo de esta manera la conciliación, y también la fijación de los hechos que requiere la 
presencia   de   todos.   Cuando   no   se   logran   acuerdos   sobre   todas   las   pretensiones   una 
conciliación parcial. Una vez que se hayan fijado los hechos, procede la resolución de las 
excepciones   previas   pendientes   y   se   adoptan   las   medidas   de   saneamientos   para   evitar 
nulidades y sentencias inhibitorias.
2. Asistencia de las partes: si concurren y hay litis consortes necesarios el procedimiento a 
seguir   es:   Conciliación,   se   impone   esta   actuación   cuando   no   sea   intentado 
extraprocesalmente,   ya   que   esta   es   factible   efectuarla   en   cualquier   oportunidad   por   su 
condición de obligatoria, por ello no debe disgregarse toda vez que atenta contra el principio 
de economía procesal. En esta sólo se permite el diálogo entre el juez y las partes y entre 
estas con sus apoderados a fin de asesorarlas y proponer fórmulas de conciliación, a los 
apoderados no se les permite participar directamente de la conciliación por estar reservada a 
las partes.  Es posible que se logre la conciliación total o sea, que recaiga sobre toda la litis, 
el juez la reconoce si se ajusta a derecho, mediante auto que pone fin al proceso. Si es 
parcial,   esto   es   que   recae   sobre   algunos   puntos   de   la   controversia,   o   se   produce   con 

327
relación a uno de los litisconsortes, el juez mediante auto reconoce la conciliación pero el 
proceso continúa su curso.

• Resolución de excepciones previas:
Si la excepción fracasa o solo prospera parcialmente, en la misma audiencia el juez entra a 
decidir las excepciones previas pendientes, esto es aquellas que exigen pruebas y para cuya 
práctica   concede   el   término   de   10   días.   Este   auto   cualquiera   que   sea   la   decisión   es 
susceptible solo de recurso de reposición. 

• Fijación de hechos, pretensiones y excepciones previas:
Se surte a continuación de haber intentado la conciliación, aún cuando haya sido decretada 
no se obtiene. Se contrae a determinar los hechos susceptibles de confesión en que las 
partes   están   de   acuerdo   los   cuales   el   juez   declara   probados,   mediante   auto   en   el   cual 
señala   las   pruebas   pedidas   que   desecha   por   superfluas   así   como   las   pretensiones   y 
excepciones que quedan excluidas como resultado de la conciliación parcial.                     

• Duración de la audiencia:
Tiene una duración de 3 horas, salvo que antes se agote el objeto de la misma, esta puede 
prolongarse   ya   que   el   término   de   las   3   horas   no   es   rígido,   permitiéndole   al   juez   la 
prolongación de esta cuando circunstancias no lo impidan, 

NULIDADES PROCESALES

• Cuando el proceso corresponde a distinta jurisdicción. 
• Cuando el juez carece de competencia.
• Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior y revive un proceso  
legalmente concluido.
• Cuando la demanda se tramita por proceso diferente al que corresponde.
• Cuando se adelante después de ocurrida una causal de interrupción o suspensión.
• Cuando se omiten términos y oportunidades para emitir pruebas y formular alegatos de 
conclusión.
• Cuando   es   indebida   la   representación   de   las   partes.   Carencia   total   del   poder   en   el 
representante o apoderado.
• Cuando no se practique en legal forma la notificación al demandado y su representante del 
auto que admite la demandad o el mandamiento ejecutivo.
• Cuando   no   se   practique   en   legal   forma   la   notificación   a   personas   determinadas   o   el 
emplazamiento   a   las   personas   indeterminadas.   Si   se   deja   de   notificar   una   providencia 
distinta a la que admite la demanda el defecto se corrige practicando la notificación omitida, 
pero es nula la actuación posterior a dicha providencia salvo que la parte que se dejo de 
notificar no la alegue.
• En el proceso de ejecución y en los de remate de bienes hay nulidad si se libra ejecución 
después de la muerte del deudor sin que se hayan dejado pasar los 8 días que se dan a  los 
acreedores para que hagan la notificación judicial de sus títulos a los herederos. Igualmente 

328
habrá nulidad cuando falten las formalidades previstas para el remate.

La nulidad se puede alegar en cualquiera de las instancias antes de dictarse sentencia o 
durante la actuación posterior a ella si la nulidad se produjo en la sentencia, cuando se  
alegué   nulidad   por   no   interrumpir   el   proceso   en   caso   de   enfermedad   grave   se   debe 
presentar   el   escrito   dentro   de   los   tres   días   siguientes   aquel   en   que   haya   cesado   la 
incapacidad.

La   nulidad   por   indebida   identificación   o   falta   de   notificación   o   emplazamiento   se   puede 


alegar dentro de la diligencia de entrega de los bienes como la diligencia de la oposición a la 
entrega cuando se trate de la ejecución de la sentencia; también puede presentarse como 
excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de una sentencia o mediante el 
recurso   de   división,   en   el   proceso   ejecutivo   se   pueden   alegar   mientras   este   no   haya 
terminado por el pago total a los acreedores o por causa legal.

La solicitud se resuelve previo traslado por 3 días a las partes, cuando considere que no es 
necesaria la práctica de pruebas, en caso contrario la decide mediante incidente. No puede 
alegar la nulidad quien dio lugar al hecho que la origina como ni quien no la alegó como 
excepción previa   pudiendo   hacerla, la parte que la alega debe expresar su interés para 
proponerla, la causa y hechos en que se funda. No se puede promover un nuevo incidente  
de nulidad si no por hechos que ocurrieron posteriormente.

Las causales de nulidad son taxativas y por ello el juez rechaza de plano aquella solicitud 
que se funde en causal distinta.
Hay saneamiento de nulidad cuando:
• No se alega oportunamente 
• Por convalidación de la parte interesada 
• Cuando   la   persona   indebidamente   representada   o   emplazada   actúa   en   el   proceso   sin 
alegar.
• Cuando el asunto que debía tramitarse por un proceso especial se tramita por el ordinario 
y no se hace la adecuación del trámite en la oportunidad debida 
No se pueden sanear las nulidades de falta de jurisdicción o competencia funcional, cuando 
el juez procede contra providencia ejecutoriada de superior y cuando la demanda se tramita  
por   procedimiento   diferentes   al   que   corresponde,   salvo   se   tramite   por   el   procedimiento 
ordinario.
El juez en cualquier estado del proceso debe declarar de oficio la nulidad insanable que 
observe,   hay   una   nulidad   saneadle   el   juez   debe   ponerla   en   conocimiento   en   la   parte  
afectada, pero si dentro de los tres días al de la notificación dicha parte no alega nulidad el 
proceso continua su curso y esta queda saneada.

La declaración de nulidad solo comprende la actuación posterior al motivo que la produjo y 
que   quede   afectado   por   ella.   Sin   embargo   si   se   practica   una   prueba   dentro   de   dicha 
actuación esta conserva su validez y eficacia entre quienes la contradijeron, el auto que 

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decrete la nulidad de todo el proceso o de una parte del mismo sin la cual no fuere posible 
adelantar el trámite será apelable en el efecto suspensivo.

OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA RECUSACIÓN:

Se puede formular en cualquier momento del proceso, en la ejecución de la sentencia de la 
complementación   de   la   condena,   o   de   la   actuación   para   practicar   pruebas   o   medidas 
cautelares anticipadas. No puede recusar   la persona que sin formular la recusación haya 
hecho gestión en el proceso  después de que el juez haya sumido su reconocimiento, si la 
causa de la recusación fuera anterior a dicha gestión; tampoco puede recusar quien haya 
actuado   con   posterioridad   al   hecho   que   motiva   la   recusación.   Tampoco   hay   recusación 
cuando la causal se origina por cambio de apoderado de una de las partes, salvo que sea 
formulada por la parte contraria.
No   se   pueden   declarar   impedidos   ni   ser   recusables   los   magistrados   y   jueces   a   quien 
corresponden conocer la recusación ni los que deben dirimir los conflictos de competencia ni 
los funcionarios comisionados si se invoca una causal diferente a la señalada  el juez debe 
rechazar de plano la recusación por auto que no tiene recursos.

La   recusación   se   propone   ante   el   juez   de   reconocimiento,   con   expresión   de   la   causal 


alegada, de los hechos y de las pruebas que pretenda hacer valer. Si el juez acepta los  
hechos y procedencia de la causal, se declara separado el proceso o tramite y ordena su 
envió al que deba reemplazarlo, y si este encuentra la causal configurada por auto asume el  
conocimiento, en caso contrario es decir cuando no encuentre configurada la causal de be  
remitir el expediente al superior para que sea este quien resuelva sobre el impedimento. Si el 
superior encuentra infundado el procedimiento envía el expediente a quien debe reemplazar 
al   impedido,   si   lo   considera   infundado   devuelve   el   expediente   al   juez   que   lo   venia  
conociendo.

Cuando el juez de conocimiento no acepte los hechos alegados por el recusante, envía el 
expediente al superior para que este resuelva de plano si no es necesaria la práctica de 
pruebas, de lo contrario decreta las pedidas y señala fecha y hora   para audiencia que se 
realiza en el término de 10 días con el fin de practicarlas.
El proceso se debe suspender desde que el funcionario se declare impedido o escriba en la 
secretaria el escrito de recusación hasta cuando hayan sido resueltos sin que se afecte la 
validez de los actos surtidos con anterioridad. Los secretarios pueden declararse impedidos  
y pueden ser recusados por las  mismas causales de los jueces salvo cuando se presenten  
las siguientes causales:

Haber   conocido   el   proceso   en   instancia   anterior   el   juez,   su   cónyuge   o   alguno   de   los 


parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil.
Haber dado al juez, consejo o concepto fuera de la actuación judicial sobre la materia del 
proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del ministerio público, perito o 
testigo.

330
INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO

La suspensión determina una cesación de la actividad procesal que se surte generalmente 
en virtud de un auto, por causas ajenas al proceso y que no entrañan la restitución de la 
instancia.   Tiene   dos   modalidades   necesaria   y   voluntaria   según   que   ocurra   por   causas 
legales o que requiera la petición de las partes. Dentro de las necesarias se encuentran las 
físicas, las lógicas y las jurídicas.

Lógicas:   Cuando   iniciado   un   proceso   penal,   el   fallo   que   corresponde   dictar   en   el   haya 
influido necesariamente en le decisión del civil a juicio del juez que conoce de este. Cuando 
la sentencia que deba dictarse en un proceso dependa de los que se deba decidirse en otro 
proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente  resolver en el primero, o de 
un acto administrativo particular cuya nulidad este pendiente del resultado de un proceso  
administrativo.

Los anteriores son casos de prejudicialidad, que se presentan cuando la decisión que se 
toma   en   el   proceso   civil   depende   de   la   que   se   produzca   de   la   misma   rama   o   diferente 
jurisdicción. Deben existir dos procesos, por cuanto se pide la suspensión del proceso civil 
como consecuencia del influjo que en el tiene la decisión que se produce en otro que ya 
existe.

Son causales de interrupción:

Por   muerte,   enfermedad   grave   de   la   parte   que   no   actuó   con   apoderado   judicial, 
representante o curador ad litem.
Por muerte, enfermedad grave del apoderado judicial de una de la partes o por su exclusión 
del servicio profesional.
Por   muerte   del   deudor,   cuando   los   acreedores   no   han   dado   notificación   del   título   a   los 
herederos. 
 Por muerte, enfermedad grave del representante o curador ad litem.

La  interrupción  se produce a  partir del hecho  que  la origina, si  el expediente esta  en  el  


despacho surte efectos a partir de la notificación de la providencia que se dicte. Durante el 
tiempo de interrupción no corren los términos y la actuación que se surta produce nulidad.
El juez una vez tenga el conocimiento del hecho que origina la interrupción debe citar a las 
partes interesadas para que comparezcan dentro de los tres días siguientes a la notificación. 
Se reanuda el proceso vencido el término para concurrir al proceso se cita entre otros al 
cónyuge, herederos, albacea con tenencia de bienes, a la parte cuyo apoderado falleció, etc. 

Quien   pretenda   apersonarse   en   el   proceso   debe   presentar   pruebas   que   demuestren   el 
derecho que le asiste.

331
Causales de suspensión: 

1.  Cuando   iniciado  un   proceso   penal,  el   fallo   que   corresponde   dictar   en   el  haya  influido  
necesariamente en le decisión del civil a juicio del juez que conoce de este.
2.   Cuando   la   sentencia   que   deba   dictarse   en   un   proceso   dependa   de   los   que   se   deba 
decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente  resolver en 
el primero, o de un acto administrativo particular cuya nulidad este pendiente del resultado 
de un proceso administrativo
3. Cuando las partes pidan de común acuerdo por tiempo determinado verbalmente o por 
escrito la suspensión.

Si   obra   suspensión   sobre   uno   de   los   procesos   acumulados,   este   será   excluido   de   la 
acumulación   para   que   se   pueda   continuar   el   tramite   con   los   demás.   Para   decretar   la 
suspensión en   los casos en que otro proceso determine la decisión en el civil, se debe 
probar la existencia del proceso que la determina. La suspensión surte efectos a partir del 
hecho   que   la   genere   o   de   la   ejecutoria   del   auto   que   la   decrete   (apelable   en   efecto  
suspensivo)

Para reanudar el proceso se debe presentar copia de la providencia ejecutoriada que puso 
fin al proceso que dio origen a la suspensión, se establece como tiempo máximo   3 años 
contados a partir de la fecha en que empezó la suspensión, este término se da en caso de 
no presentarse prueba de la terminación del proceso.

Si   las   causas   de   prejudicialidad   se   presentan   respecto   de   un   determinado   auto,   el   juez 


puede suspender su decisión hasta que en el otro proceso se llegue al momento de dictar 
sentencia.

NOTIFICACIONES

• Personal:   es   la   que   se   realiza   de   manera   directa   con   quien   debe   surtirse,   es   decir 
permitiéndole su lectura o si no quiere o no puede leyéndosela. Cuando una persona obra en 
el proceso con doble calidad (representante de una persona jurídica y a la vez en nombre 
propio   o   el   apoderado   que   representa   a   varios   poderdantes)   basta   hacerla   una   solo 
notificación, es conveniente dejar constancia en el acta más no es esencial toda vez que no 
lo ordena la ley.
Práctica de la notificación:
a. En cuanto a la persona que la realiza: las únicas personas autorizadas para realizarla la 
notificación personal son el secretario, el notificador o quien la ley disponga, del respectivo 
despacho   judicial   donde   cursa   el   proceso   y   que   profiere   la   providencia   que   se   hace 
reconocer o si la ley lo autoriza fuera de este, o si la providencia dice que debe hacerlo
b. El lugar donde debe notificarse: la notificación puede verificarse en cualquier lugar, día y 
hora con la única limitación de que sea dentro del territorio en el cual el órgano jurisdiccional 
tenga competencia. Por consiguiente es necesario practicar la notificación en el lugar relativo 

332
a la localidad, municipio o ciudad, fecha en letras, la providencia objeto de la notificación, la 
persona y el acto adicional que allí se lleve a cabo, como acontece con el acto admisorio de 
la demanda, en que debe efectuarse traslado al demandado. 
c. Manera de proceder: tiene el carácter de principal respecto de todas las providencias, es 
de forzosa realización so pena de que el acto quede viciado de nulidad y estos son: 1. Los 
de la primera providencia que se profiere en el proceso en relación con el demandado auto 
admisorio   de   la   demanda,   el   auto   admisorio   y   el   mandamiento   de   pago   que   son   las 
providencias que se profieren en  relación con la demanda en los procesos de conocimiento 
y   ejecutivo.   La   notificación   puede   surtirse   directamente   con   el   demandado   o   su 
representante o el apoderado judicial. 2. La primera notificación que debe hacerse a terceros 
cuando a este se le cita al proceso en virtud de ordenarlo el juez de oficio o por haberse  
pedido   cualquiera   de   las   partes,   como   acontece   con   la   integración   del   contradictorio,   el 
llamamiento   en   garantía   y   la   denuncia   del   pleito.   3.   A   los   acreedores   hipotecarios   cuyo 
derecho   consta   en   el   certificado   del   registrador   de   instrumentos   públicos   del   auto   que 
dispone citación para que intervenga a fin de obtener la cancelación de su acreencia cuando 
el bien que esta respaldando su crédito es materia de medidas cautelares decretadas en un 
proceso ejecutivo singular corriente. 4. A los funcionarios públicos en su carácter de tales se 
le notifica el auto que los cita al proceso y la sentencia. 
d. Modalidades:

• Por comisionado,  en el caso que sea necesario notificar a cualquier interesado que se 
encuentre fuera del lugar donde tiene su competencia. Ofrece dos variantes dependiendo si 
la notificación debe surtirse dentro o fuera del país, cuando debe hacerse la comisión dentro 
del territorio nacional se comisiona al funcionario jurisdiccional de igual o inferior categoría 
del   lugar   donde   se   encuentra   la   persona   a   quien   debe   notificar,   librando   al   efecto   el  
correspondiente despacho con los insertos del caso. Cuando se trata de comisión fuera del 
territorio nacional, de manera semejante al anterior, también se impone la comisión pero por 
conducto del ministerio de relaciones exteriores al consulado colombiano o si no funciona a  
una autoridad judicial del país donde tenga que realizarse la diligencia. 

• Emplazamiento, es el llamamiento que se hace a una o varias personas conocidas o 
desconocidas, para que se acerquen o presenten ante un determinado órgano jurisdiccional 
y en una actuación o proceso igualmente determinado a fin de recibir la notificación personal 
de una providencia y vincularse de esta manera como parte.   
El emplazamiento no es propiamente una notificación, sino un método para obtenerla, es el 
llamado   que   se   hace   a   una   persona.   Es   un   proceso   determinado   a   fin   de   recibir   la 
notificación personal de una providencia igualmente determinada.

El objeto de esta se utiliza para citar al demandado con la finalidad de vincularlo al proceso 
mediante la notificación del auto admisorio de la demanda, o el mandamiento ejecutivo y 
también a terceros que deben comparecer como partes en el proceso. El emplazamiento es 
generalizado se hace al demandado o al tercero par que se vinculen como parte aplicable en  
todo proceso.

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Presenta dos modalidades:
1. A personas determinadas o indeterminadas pero que se ignora dónde se encuentran. Son 
aquellas no conocidas (indeterminadas) como sucede cuando se demanda a los herederos  
de una persona que no se sabe quienes son.  Las determinadas se sabe quienes son pero 
se   desconoce   su   domicilio   o   residencia,   o   lugar   de   trabajo   o   no   figura   en   el   directorio  
telefónico o no se sabe su paradero, si esta ausente o no. De tal manera que en uno u otro 
caso es necesario afirmar esas circunstancias bajo gravedad de juramento que se entiende 
prestado   con   la   presentación   personal   del   escrito.   El   edicto   debe   contener   el   órgano 
jurisdiccional   donde   cursa   el   proceso,   por   cuyo   motivo   se   hizo   el   emplazamiento   y   la 
prevención a la persona citada para que se haga presente dentro del término de su fijación o 
a   más  tardar  dentro   de   los  5   días   siguientes  a   su   desfijación   para   recibir  la   notificación 
personal de la correspondiente providencia so pena de que se le nombre curador  ad litem, 
para que lo represente dentro del proceso.  El edicto debe ser firmado por el secretario, de 
todo se debe dejar constancia, de la fecha y hora de su fijación y desfijación. Se fija en 
edicto en un lugar visible de la secretaria del órgano jurisdiccional por el término de 20 días y 
se publica en un periódico de amplia circulación en la localidad a juicio del juez, y en una 
radiodifusora del lugar del domicilio del demandado. Al hablar de días se entienden hábiles, 
aquellos   en   los   cuales   el   despacho   se   encuentra   abierto   al   público.   Es   posible   que   los 
términos  estén   suspendidos,  entonces  los  días  se   prorrogan.  Como   los  términos son   de 
rigurosa   aplicación,   sobre   todo   en   los   casos   de   emplazamiento,   pues   su   inobservancia 
constituye causal de nulidad, el edicto puede desfijarse tiempo después de cumplirse dicho 
término pero en ningún caso antes. El juez debe indicar el diario en el cual debe publicarse  
el edicto, en caso en que existan varios de circulación semejante, el juez puede indicarlos 
todos para que el interesado escoja uno de ellos. En caso de que existan, si el juez nada 
dice respecto de las publicaciones queda a consideración del interesado escoger el que en 
la segunda instancia se adicione en ese sentido, para lo cual debe tener en cuenta que sea  
un diario de amplia circulación. Si el edicto se retira o desfija después de vencidos los 20 
días y durante ese lapso extemporáneo se hace la publicación, esta ya no se hace o se 
sujeta a las exigencias de la norma y por ende el emplazamiento queda afectado de nulidad.  
De todas las circunstancia se deja constancia en el expediente, una vez desfijado el edicto el 
secretario lo agrega al expediente, lo mismo que la hoja del diario debidamente autenticada  
por el gerente o la persona designada para ello, así como la certificación de la radiodifusora 
con las constancias en la hora en que se dio lectura. Si el emplazado no acude en el tiempo 
del emplazamiento o dentro de los 5 días siguientes el juez designa curador ad litem, que lo 
representa en el proceso y a quien se le notifica el auto que lo vincula al proceso.
2. Emplazamiento al demandado o a terceros que eluden o no el emplazamiento personal.  
Este se concreta a un auto suscrito por el secretario en el que le informa al demandado que 
debe concurrir al despacho dentro de los 10 días siguientes al de su fijación con el objeto de 
notificarle el auto admisorio o el mandamiento ejecutivo y que si no lo hace se le emplazará y 
nombrará curador ad litem. El aviso lo fija el notificador en la puerta de entrada del inmueble  
y entrega copia a cualquier persona que se encuentra allí, otra copia firmada por la persona 
a quien se le entregue, lo conserva el notificador y la entrega al secretario para ser agregado 

334
al expediente y una tercera copia se le envía por correo certificado de la que debe dejarse 
constancia   en   el   expediente.   Cumplida   la   anterior   actuación   el   emplazamiento   queda 
condicionado a otro requisito que el demandado concurra al despacho jurisdiccional dentro 
de los 10 días siguientes pues entonces sin necesidad de que el juez lo ordene mediante 
auto el secretario procede a dejar la constancia y fijar el edicto emplazatorio. Se tramita 
como incidente cuando el demandante conoce el domicilio del demandado. 

• Notificación por estado: esta se hace mediante un escrito que se fija en lugar visible de la 
secretaria del órgano o despacho jurisdiccional por el término de un día y se emplea para 
autos que no requieren de notificación personal. Este debe contener la palabra estado y a 
continuación   en   varias   columnas   el   nombre   del   proceso,   o   clase   de   proceso   (ordinario, 
verbal, ejecutivo, hipotecario, abreviado), el nombre del demandante, el del demandado, la 
fecha de la providencia y el cuaderno del expediente donde se haya la providencia materia 
de notificación.

El estado se fija un día después de la fecha del auto pero si transcurre un lapso de tiempo  
mayor eso no afecta la notificación ya que se surte en debida forma, configurándose solo la 
inobservancia de un deber por parte del secretario, al que le corresponder realizarlo. En el  
estado   se   incluyen   todas   las   providencias   que   sea   necesario   notificar,   o   sea,   la   que   se 
profiera dentro del proceso.

Al final de la relación se indican el día y la hora de fijación y lo firma el secretario quien es el 
único facultado para realizar esa gestión.

• Notificación en audiencia por estrados: esta es una notificación implícita por cuanto se 
considera  producida  luego  que  le   juez profiere  cualquier providencia   en   el  curso   de   una 
actuación verbal, y es implícita por que se entiende realizada así ninguna de las partes este 
presente en la audiencia o diligencia donde se profiere la providencia. La inasistencia de las 
partes no admite justificación alguna para subsanar las secuelas que se desprenden de la 
notificación   por   estrados,   ya   que   esta   es   una   carga   procesal   y   que   las   decisiones   allí 
tomadas habían sido informadas mediante auto anterior, en donde se le hacia conocer que 
se decidiría.

Por lo general debe hacerse en procesos verbales, o en otra clase de procesos, siempre y 
cuando se decida en audiencia.  

Si el auto mediante el cual se fijó fecha y hora para la actuación verbal no se notifica a las 
partes en debida forma, las demás actuaciones se vician de nulidad. En el acta que de la  
actuación se levante es preciso que consten las providencias o decisiones tomadas en el 
curso de ella, no es necesario pero sí conveniente que a estas decisiones se les haga la 
anotación de que fueron notificadas por estrados.

Esta notificación presenta dos distintivos especiales:

335
1. Es  la  única  notificación  que  se  realiza  el  funcionario  jurisdiccional.  La  hace  el juez en 
audiencia.
2. Como   secuela   de   lo   anterior,   la   notificación   se   produce   de   manera   simultanea   con   la 
decisión tomada.
3. El   único   requisito   que   exige   esta   clase   de   notificación   es   que   la   correspondiente   a   la 
decisión que debe proferirse en el curso de una actuación.

• Notificación   por   aviso:   esta   subsiste   como   modalidad   especial   por   estar   sujeta   a   sus 
propios requisitos y consiste en una comunicación que se envía a la dirección indicada, para 
tal efecto en la demanda, en la contestación o en un escrito posterior o a falta de estos en 
aquel que la parte contraria a quien debe ser notificado haya denunciado bajo juramento 
como su habitación o sitio de trabajo.

El aviso tiene las mismas características como cuando se envía el emplazamiento al señor, 
tiene   3   copias.   Este   debe   contener   el   proceso   de   que   se   trate,   nombre   de   las   partes 
demandante  y  demandado,  la   orden  de   comparecer  y  el   objeto  de   la   comparecencia,  el  
lugar, la fecha y hora en de que debe surtirse la diligencia.

Providencias que se notifican por aviso:
1. A las partes del auto que admite la demanda propuesta por el tercero ad excludendum.
2. El auto que acepta la renuncia del poder.
3. Al tercero a quien le corresponde reconocer un documento del auto que ordena surtir esa  
actuación.
4. Al tercero que llevar a cabo la exhibición del auto que decreta.
5. A la parte que puede sanear una nulidad del auto que ordena ponerle en conocimiento la  
existencia de la causal que lo genera.
6. A   la   contraparte   de   quien   pide   el   testimonio   como   prueba   anticipada   del   auto   que   la  
decrete para que pueda contradecirla.
7. El auto que corrige los errores aritméticos cometidos en la sentencia cuando se profieren 
una vez finalizado el proceso en relación con todos los que intervinieron como partes.
8. Al secuestre del auto que lo ordena pagar las costas, gastos de la diligencia, los perjuicios  
que sufra la parte y la multa que se le imponga por no cumplir lo orden de entrega de los  
bienes, materia de la media cautelar.
9. Al demandado del auto que le corre traslado de la solicitud que origina el incidente, para  
imponer   la   multa   correspondiente   como   consecuencia   de   la   violación   en   la   sentencia 
proferida en el proceso posesorio de amparo.

• Notificación por edicto: es una forma subsidiaria de la notificación personal al igual que la 
notificación por aviso. Cuando la notificación personal no se ha podido efectuar dentro de los 
3   días   siguientes   a   la   fecha   de   la   providencia   reservada   para   las   sentencia   y 
excepcionalmente para algunos actos, como es el que declara la perención en los proceses 
declarativos,   o   el   levantamiento   de   las   medidas   cautelares   en   el   ejecutivo,   y   se   realiza 
mediante un escrito que se fija en lugar visible de la secretaria del órgano jurisdiccional. 

336
Este  tipo   de   notificación   lleva   en   la  parte   superior  la   palabra   edicto,   y  a   continuación  la 
prevención   del   secretario   a   los   interesados   de   que   en   determinado   proceso   que   se 
individualiza   por   su   naturaleza   y   el   nombre   de   las   partes,   se   ha   proferido   determinada 
providencia   identificada   únicamente   por   su   fecha   de   expedición.   El   edicto   lo   suscribe   el 
secretario y permanece durante 3 días hábiles. Se archivan en forma rigurosa por fecha.

• Notificación por traslado: es un medio de notificación establecido por la ley para que las 
partes o una de ellas se enteren de cuando comienza a surtirse un traslado en el caso de  
que ese no requiera de auto que lo decrete, esto es, que demarca el comienzo del traslado. 

Requisitos:
1. Que  la   ley  disponga   expresamente   el   traslado,   puede   citarse   las  siguientes.    A.  A  las  
partes del éxito de objeciones propuesto por una de ellas contra el dictamen pericial. B. A la 
contraparte del recurrente del escrito en que se interpone la reposición. C. A  la contraparte 
del recurrente del escrito en que se interpone la suplica. D. A la parte que va a interponer el 
recurso de queja del informe secretarial que ordena retirar las copias a fin de sustentar ante  
el superior. E. A la contraparte del recurrente del escrito de objeciones propuesto contra la  
liquidación de costas. F. Al ejecutante del escrito que presenta el ejecutado para solicitar se 
excluyan de las medidas cautelares determinados bienes cuando los considera excesivos. G. 
A las restantes partes del escrito presentado por una de ellas y mediante el cual solicita la 
venta de determinados bienes en pública subasta para obtener el dinero necesario a fin de 
cancelar la deuda hereditaria.  H. A las restantes partes del escrito en que una de ellas pide  
la venta de determinados bienes en pública subasta con el fin de facilitar la partición en el 
proceso de sucesión. I. A las partes del escrito en que el liquidador le somete al juez las  
dudas que tenga sobre los actos de liquidación en los procesos de esta clase.

• Notificación por conducta concluyente: es una notificación presunta en razón de que se 
infiere cuando se cumplen determinadas circunstancias previstas por la ley, con base en las  
cuales se considera que una parte ha tenido conocimiento del contenido de una providencia  
que no le ha sido notificada por ninguna de las otras medidas.

Características:
1. Por manifestación de una de las partes al funcionario jurisdiccional, esta puede ser verbal  
en el curso de una audiencia, o por escrito que lleve su firma y presentado en otro tipo de  
actuación. La manifestación debe terne los siguientes requisitos: Que se haya proferido una 
providencia cualquiera pues la ley no se refiere a una especifica; que la providencia se dicte 
en el curso de un proceso o de una actuación judicial previa o posterior al mismo; que la 
providencia no se halla notificado anteriormente a la parte por cualquiera de los otros medios  
establecidos. 

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES

337
• Por el interés: puede ser directo e indirecto
1. Directo: cuando es el funcionario judicial quien tiene la calidad de sujeto de la causal.
2. Indirecto:  cuando   la   persona   colocada   en   esas  circunstancias  es uno   de   los  parientes 
dentro del 4 grado de consanguinidad, 2 de afinidad y 1 civil.
Cuando   el   funcionario   jurisdiccional,   su   cónyuge,   o   pariente   conoció     del   proceso   en 
instancia anterior. Se configura la causal por el solo hecho de haber intervenido en cualquier  
actuación   en   una   instancia   anterior   sin   necesidad   de   haber   proferido   o   dictado   decisión 
definitiva o sentencia.
Si el funcionario jurisdiccional, su cónyuge o sus parientes es guardador de cualquiera de las 
partes.
Si   alguna   de   las   partes,   su   represente   o   su   apoderado   dependiente,   o   mandatario   del  
funcionario   jurisdiccional   o   administrador   de   sus   negocios.   Presupone   esta   causal   que 
alguna de las partes o apoderado sea dependiente del juez o administrador de sus negocios.
Si existe pleito pendiente entre el juez, su cónyuge o parientes y cualquiera de las partes, su 
representante   o   apoderado.     Esta   causal   exige   que   entre   el   funcionario   jurisdiccional   o 
pariente curse un proceso contra cualquiera de las partes, su representante o apoderado, se 
supone que la demanda ya esté notificada por que con ese acto queda trabada la relación 
procesal.
Ser el funcionario jurisdiccional, su cónyuge o alguno de sus parientes acreedor o deudor de 
alguna de las partes, sus representantes o apoderados, salvo cuando se trate de personas 
de derecho público o establecimientos de crédito o sociedad anónima. Esta causal para que 
se configure basta que exista la calidad de acreedor o deudor del funcionario jurisdiccional o 
de los parientes, quiere decir que esta causal desaparece luego que esa relación jurídica 
que generó la calidad de acreedor o deudor quede extinguida. 
Si el funcionario, su cónyuge o alguno de sus parientes es socio de alguna de las partes, su 
representante o apoderado en sociedad de personas. 
Haber dado el funcionario jurisdiccional consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre 
las cuestiones materia del mismo o haber intervenido en este como apoderado agente del 
ministerio público, perito o testigo. Esta causal contempla dos aspectos, el primero cuando el 
funcionario da concepto o consejo sobre cuestiones concernientes al proceso y fuera de la 
actuación, significa que están exonerados los pronunciamientos jurisdiccionales, es decir, los 
criterios expuestos en la providencia que corresponda dictar, lo que protege el precepto es  
que el funcionario deje la imparcialidad que le implica su función y se convierta en parte. El 
segundo como apoderado, agente del ministerio público, perito o testigo.
Ser el funcionario jurisdiccional, su cónyuge o alguno de sus parientes, heredero, legatario 
de alguna de las partes antes de la iniciación del proceso.
Tener el funcionario jurisdiccional, su cónyuge o alguno de sus parientes pleito pendiente en 
que se controvierta la misma situación que se debe fallar.

• Parentesco: ocurre en el caso de que el funcionario jurisdiccional sea cónyuge o pariente 
de alguna de las partes o de su representante o apoderado. Se refiere lo anterior a que el 
funcionario que debe conocer del negocio, y una de las partes demandante o demandado o  

338
tercero, sea su cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de  
afinidad y primero civil.
• Enemistad: puede ocurrir e dos modalidades. Expresa, cuando es manifiesta u ostensible  
originada   en   cuestiones   que   atañen   al   aspecto   afectivo.   Tácita,   por   inferirse   de   cierta 
conducta contemplada en la norma. 
Expresa: que exista enemistad grave por hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la 
sentencia   entre   el   funcionario   judicial   y   alguna   de   las   partes,   sus   apoderados   o 
representantes. Esta exige algunos requisitos para su configuración como son:
1. Que sea grave, considerándose como grave que existan o medien amenazas o injurias.
2. Que la cosa sea ajena al proceso.
Haber formulado el juez, su cónyuge o pariente denuncia penal contra alguna de las partes o  
su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil 
en el respectivo proceso penal.
Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado denuncia penal contra 
el funcionario judicial, su cónyuge o pariente antes de iniciarse el proceso o después.

• Amistad:   al   igual   que   la   enemistad   atañe   a   un   aspecto   afectivo,   implica   la   calidad   de 
íntima, es decir, que sea estrecha y que además se manifieste por hechos inequívocos.
• Trámite de impedimentos: cuando el negocio llega a manos de la persona o del funcionario 
que   se   va   a   declarar   impedido,   este   lo   manifestara   mediante  un   auto   ordenando   que   el 
negocio   pase   a   quien   le   sigue   en   turno.   El   funcionario   siguiente   si   considera   que   se 
encuentra demostrado la causal separará del negocio al que se declaró impedido y abocar el 
conocimiento   del   mismo.   Si   considera   que   no   existe   causal   de   impedimento   lo   pasa   al 
superior para que dirima el mismo. Si la decisión del superior es de acoger el impedimento 
dispone   enviar  el   proceso   o   remitirlo   a   quien  se  lo   envió,  en   caso   contrario   ordena   que 
vuelva al que se había declarado impedido.

INTERRUPCIÓN   DE   LA   PRESCRIPCIÓN,   INOPERANCIA   DE   LA   CADUCIDAD   Y 


CONSTITUCIÓN EN MORA

La   presentación   de   la   demanda   interrumpe   el   término   de   la   prescripción   e   impide   la 


producción de la caducidad, siempre que el auto admisorio o el mandamiento ejecutivo se 
notifique   al   demandado   dentro   del   término   de   un   año,   a   partir   del   día   siguiente   a   la 
notificación   al   demandante   de   las   providencias   por   estado   o   personalmente.   Pasado   el 
término, los efectos solo se suspenden por la notificación al demandado. 

La   notificación   del   auto   admisorio   de   la   demanda   de   procesos   contenciosos   produce   el 


efecto del requerimiento judicial para   constituir en mora al deudor. Si existe litis consorcio 
facultativo,   la   notificación   se   surte   para   cada   uno   separadamente,   si   es   litis   consorte 
necesario la notificación es indispensable para todos ellos.

No se considera interrumpida la prescripción y opera la caducidad cuando el demandante 
desista de la demanda; cuando se produzca la terminación del proceso por prosperar la 

339
excepción   de   ineptitud   de   la   demanda   por   falta   de   requisitos   formales   o   por   indebida 
acumulación   de   pretensiones   o   con   sentencia   que   absuelva   al   demandado;   cuando   la 
nulidad del proceso comprende la notificación del auto admisorio de la demanda.

TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO

Transacción: 
Se puede presentar en cualquier estado del proceso o en relación con las diferencias que 
surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia. Se debe presentar solicitud escrita por 
quienes   han   celebrado   la   transacción,   precisando   los   alcances   o   acompañando   el 
documento que la contenga, alguna de las partes puede presentar la transacción y de ella se 
da traslado a las demás por 3 días, si el juez acepta la transacción declarada la terminación 
del proceso cuando esta ha sido celebrada por todas las partes y versa sobre todos los 
puntos debatidos. En caso contrario el proceso o la actuación posterior continuara respecto 
de las personas o puntos debatidos o no contenidos en la transacción. El auto que resuelve 
la transacción parcial es apelable en el efecto diferido, y el que resuelve la transacción total 
en el suspensivo.

Desistimiento: 
Lo puede hacer el demandante mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al  
proceso.   Si   el   demandante   a   interpuesto   recurso   de   apelación   se   entiende   que   el 
desistimiento del proceso comprende el del recurso, el desistimiento es la renuncia de las 
pretensiones de la demanda en todos aquellos casos de que en la firmeza es la sentencia  
absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. En los demás casos el desistimiento 
impide que se ejerciten las mismas pretensiones  por igual vía procesal.
Si el desistimiento es parcial, es decir  no contiene la totalidad de las pretensiones o de los  
demandantes, el proceso continúa respecto de aquellos o aquellas no comprendidas en él. 
En   procesos   de   deslinde   y   amojonamiento,   división   de   bienes   comunes,   disolución   o 
liquidación de sociedades, el desistimiento debe tener la anuencia de la parte demandada 
cuando esta no se opuso a la demanda y no impedirá que se promueva posteriormente el 
proceso. El desistimiento no debe contener condiciones salvo cuando medie acuerdo de las  
partes, el desistimiento es la demandad principal no impide el trámite de la reconvención.

No pueden desistir de la demanda:

a) Los incapaces y sus representantes, el curador ad litem salvo que tengan licencia judicial.  
El juez otorga la licencia dentro del mismo proceso en el auto que acepta el desistimiento si  
no se requieren pruebas, de lo contrario otorga el término de 10 días para su práctica
b) Los apoderados que no tengan facultad expresa para ello.
c)   los   representantes   judiciales   de   la   nación   como   en   los   departamentos,   intendencias, 
comisarías y municipios a menos que hayan sido autorizados por la autoridad competente.

Las partes pueden desistir de los recursos, de los incidentes, las excepciones y demás actos 

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procesales que se hayan promovido tampoco pueden desistir de las pruebas practicadas, 
salvo   cuando   se   trate   del   desistimiento   de   quien   invoco   la   tacha   del   documento.   El 
desistimiento   del   recurso   deja   en   firme   la   providencia.   El   escrito   del   desistimiento   se 
presenta personalmente y siempre que se acepte se condena en costas a quien desistió. El 
auto que resuelve el desistimiento de la demanda es apelable en el efecto suspensivo.

PERENCIÓN: 
Actualmente   se   encuentra   derogado   en   el   procedimiento   civil,   no   se   aplica   en   los 
procedimientos   penal   y   laboral,   y   permanece   vigente   en   el   procedimiento   contencioso 
administrativo, y se da en el curso de la primera instancia cuando el expediente permanece 
en la secretaría durante 6 meses o más por estar pendiente un acto del demandante. El juez 
declara la perención si el demandado lo solicita antes de que se ejecute el hecho por el 
demandante, este término corre a partir del día siguiente a la última notificación o al de la 
práctica de la última diligencia, en el mismo auto se decreta el levantamiento de medidas 
cautelares   y   se   condena   en   costas   al   demandante.   La   perención   pone   fin   al   proceso   e 
impide que el demandante lo inicie de nuevo durante los 2 años siguientes, contados a partir 
de la notificación del auto  si se decreta la perención por segunda vez se extingue el derecho 
pretendido.

No se aplica la perención en los procesos en que sea parte la Nación, un departamento, 
distrito     municipio,   así   como   en   los   procesos   de   división   de   bienes   comunes,   deslinde, 
liquidación de sociedades, sucesión por causa de muerte y jurisdicción voluntaria.

En el proceso de ejecución en lugar de la perención se pide que se decrete el desembargo 
de los bienes perseguidos, siempre que estos no estén gravados en prenda o en hipoteca a 
favor del acreedor  estos bienes no se pueden volver a embargar antes de un año.
 
El  auto que  decreta  la  perención  es apelable  en el  efecto suspensivo, el  que  decreta  el 
desembargo en el efecto diferido y el que lo deniega en el devolutivo.

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

REPOSICIÓN:   Este   recurso   se   interpone   ante   el   mismo   funcionario   judicial   que   dicta   la 
providencia a fin de que la revoque o reforme, este recurso procede contra las siguientes 
providencias:
Contra todos los autos tanto de tramite como interlocutorios proferidos por los jueces en 
general.
Contra los autos proferidos por el magistrado ponente y que no sean susceptibles de súplica, 
en estas se excluyen las decisiones que por naturaleza son susceptibles de apelación pues 
el único recurso que procede es el de suplica.
Contra los autos dictados por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, este 
hace referencia a los autos en general tanto de trámite como interlocutorios.

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La improcedencia se refiere a las decisiones que por naturaleza son de reposición, por estar 
establecidas   anteriormente   la   norma   no   permite   interponer   contra   ellas   recurso   en   los 
siguientes casos: 

El auto que decide recurso de reposición no es susceptible de ningún otro recurso excepto 
que contenga puntos nuevos.
Los autos que dicten las salas de decisión de los tribunales superiores no son susceptibles 
del recurso de reposición.

El trámite varía según la oportunidad y la manera como se profiera la decisión a la que se 
aplica, si el proveído se profiere dentro de una audiencia o diligencia, el recurso se interpone 
inmediatamente   en  forma   verbal,   si   las partes  no   se  encuentran  presentes no   se  puede  
interponer el recurso de reposición, para interponer el recurso se le concede a las partes 15 
minutos para que exponga el sentido en que lo propone y haga la respectiva sustentación, 
de la misma manera la otra parte. En el caso en que la providencia se dicta por escrito se 
dispone de 3 días a la notificación para interponer el recurso, la reposición igualmente se 
interpone por escrito en la cual se indica el sentido y se hace la sustentación, el escrito se 
mantiene en secretaria previa notificación por traslado por el término de dos días a fin de que 
la contraparte pueda alegar sus razones para que la decisión sea mantenida. Cuando las 
dos partes interponen el recurso se tramitan conjuntamente las peticiones y resuelven en la 
misma   providencia.   Cuando   la   providencia   sea   aclarada   o   adicionada,   se   distingue   si   la  
iniciativa proviene del juez o de la parte: cuando la aclaración o adición es de oficio y cuando 
la aclaración o adición es a instancia de parte la providencia solo queda ejecutada 3 días 
después de notificada  la que decide la aclaración o adición.

APELACIÓN: Su objeto es que el superior estudie el asunto decidido en el primer grado  y 
revoque   o   reforme   la   providencia   firmada,   puede   interponer   el   recurso   de   apelación   la 
persona a quien le haya sido desfavorable la providencia y el coadyuvante en cuanto su 
petición no este en oposición con los de la parte que ayudan.

Se pueden apelar las sentencias de primera instancia y las que las partes convengan en 
recurrir en casación  per saltum  también son apelables los siguientes autos proferidos en 
primera instancia: 

El que rechace su demanda su forma o adición.
El   que   resuelva   sobre   la   situación   o   intervención   de   sucesores   procesales   o   terceros   o 
rechace la presentación de las partes.
El  que deniegue la apertura a pruebas, el  señalamiento  del término  para  practicarlas, el 
decreto de alguna prueba pedida oportunamente o su práctica.
El que deniegue el trámite del incidente, el que lo decida o lo rechace de plano
El que resuelva sobre la liquidación de crédito en procesos ejecutivos
El   que   decida   sobre   la   suspensión   del   proceso,   sobre   nulidades   procesales   o   sobre 
excepciones previas.

342
El que decida sobre una causa que le ponga fin al proceso.

La apelación se interpone ante el juez que dicto la providencia, en el auto de notificación 
personal o por escrito dentro de los 3 días siguientes, si la providencia se dicta en audiencia 
o diligencia la apelación se debe proponer en forma verbal una vez que se profiera esta, la 
apelación contra autos puede interponerse inmediatamente o sobre subsidio de reposición, 
el apelante debe sustentar el recurso ante el juez o tribunal  a mas tardar dentro de los tres 
días siguientes so pena de que se decrete desierta. El secretario debe remitir el expediente a 
la superior a mas tardar dentro de los 15 días siguientes   al de la ejecutoria del auto que 
concede el recurso, o a partir del día siguiente aquel en que se paguen las copias por le 
recurrente 

La   parte   que   no   apelo   puede   adheridse   al   recurso   interpuesto   en   lo   que   la   providencia 


apelada le fuere desfavorable, el escrito de adhesión se presenta ante el juez que profirió la 
providencia o ante el superior hasta antes de vencerse el término para alegar. Si el apelante 
desiste del recurso la adhesión queda desierta.

La apelación se concede en el efecto suspensivo si se trata de sentencias, la competencia 
del inferior se  suspende desde la ejecutoria del auto que la concede hasta que se notifique  
el   obedecimiento   a   lo   dispuesto   por   el   superior,   en   todo   caso   el   inferior   conserva 
competencia para conocer de los que se refiere al secuestro y conservación de bienes y 
personas. Cuando se concedan ene le efecto devolutivo no se suspende el cumplimiento de 
la   providencia   apelada   ni   el   curso   del   proceso.   Se   suspende   el   cumplimiento   de   la 
providencia apelada y continua el curso del proceso ante el inferior en lo que no depende de 
ella cuando se concede en el efecto diferido, las sentencias por regla general son apelables 
en el efecto suspensivo  y los autos en el devolutivo. Si la apelación se otorga en el efecto 
suspensivo el apelante puede pedir que se otorgue en el diferido o en el devolutivo; cuando  
se procede en el diferido se puede pedir que se otorgue en el devolutivo, cuando se ha  
interpuesto la apelación en efecto suspensivo diferido contra una o varias decisiones de la 
providencia las demás se cumplen en cuento no sean consecuencias de las apelables, o si 
la otra parte a interpuesto apelación contra ellas en el efecto suspensivo o diferido, en caso 
de que se quiera obtener más de lo concedido en la providencia apelada, se puede pedir 
que se cumpla lo concedido en ella.

Cuando se apele al auto que niegue el decreto o la práctica de una prueba y el superior lo 
revoque o reforme cuando estuviere vencido el término para practicarlas, el inferior concede 
un término adicional que no puede exceder del señalado para la instancia o incidente.

Una   vez   ejecutoriado   el   auto   que   concede   la   apelación   de   una   sentencia   en   el   efecto 
suspensivo se le remite el expediente al superior; cuando el inferior conserve competencia 
para adelantar cualquier tramite en el auto que concede la apelación ordena que antes de 
remitirse el expediente se dejen copias que el juez considere como necesarias, en este caso 
el apelante debe cancelar su valor dentro de los 3 días siguientes.

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La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al demandante, por ello el superior 
no puede enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso.   Si ambas 
partes han apelado o la que no apelo se hubiera adherido al recurso el superior resuelve su  
limitación. En la apelación de autos el superior solo tiene competencia para tramitar y decidir 
el recurso, liquidar costas y decretar copias y desgloses. Cuando el superior observe que en 
la actuación ante el superior se incurrió en alguna causal de nulidad puede decretarla de 
oficio, si se apela una sentencia inhibitoria y el superior la revoca se debe proferir decisión de 
mérito así esta sea desfavorable al apelante. 

Cuando se apele un auto se dará traslado al apelante durante tres días para que lo sustente, 
y   se   mantendrá   en   la   secretaria   a   disposición   de   la   parte   contraria     por   3   días   que   se 
cuentan desde el vencimiento del primer traslado, una vez ejecutoriado el auto que admite el  
recurso de apelación contra una sentencia se da traslado a las partes para alegar por un  
término de 5 días.

Si la segunda instancia se tramita ante un tribunal superior o ante la Corte Suprema de oficio  
o a petición de partes se señala fecha y hora para la audiencia en la cual las partes pueden 
hacer uso de la palabra de una vez y hasta por 30 minutos, además pueden presentar el 
resumen de lo alegado dentro de los 3 días siguientes.

Dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso  las partes pueden pedir  
pruebas en los siguientes casos:

Cuando se pidan de común acuerdo
Cuando han sido decretadas en la primera instancia y de dejaron de practicar sin culpa de la 
parte que las solicito.
Cuando versan sobre hechos ocurridos después de trascurrida   la oportunidad para pedir 
pruebas en primera instancia.
Cuando se trata de documentos que no se pudieron aducir en primera instancia.

SÚPLICA: Procede contra los autos que por su naturaleza serian apelables, dictados por el 
magistrado ponente en primera y segunda instancia o durante el trámite de la apelación de 
un auto. Procede también contra el auto que resuelve sobre la admisión de la apelación o 
casación. Se debe interponer dentro de los 3 días siguientes en escrito dirigido a la sala de 
la que forma parte el magistrado ponente.

Este escrito se agrega al expediente y se mantiene por dos días a disposición de la parte 
contraria. Una vez vencido el traslado se pasa el expediente al despacho del magistrado del  
que sigue en orden alfabético al que dictó la providencia, quien debe resolver.

CASACIÓN:   Tiene   como   fin   primordial   unificar   la   jurisprudencia   nacional   y   proveer   a   la 
realización   del   derecho   objetivo   en   los   respectivos   procesos,   no   constituye   una   tercera 

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instancia. La  Corte  al  conocer la  casación  no  puede  discutir  los  puntos  ya  debatidos en 
procesos   anteriores   y   solamente   debe   decidir   sobre   aquellos   que   expresamente   haya 
solicitado el recurrente.

El   recurso   de   casación   procede   contra   las   siguientes   sentencias   de   segunda   instancia 


cuando   el   valor   de   la   resolución   es   igual   o   superior   a   425   salarios   mínimos   legales 
mensuales vigentes (es de 1000 en el Proyecto de Código General del Proceso):

• Las dictadas en los procesos ordinarios.
• Las que aprueban la partición en los procesos divisorios de bienes comunes, de disolución 
y liquidación de sociedades.
• Las dictadas en los procesos de nulidad de sociedades.
• Las dictadas en procesos ordinarios que versen sobre responsabilidad civil de los jueces.
• Las dictadas en procesos ordinarios que versen sobre el estado civil.

La casación  per saltum  procede contra las sentencias de primera instancia emitida por los 


jueces   de   circuito,   cuando   las   partes   manifiesten   dentro   del   término   de   la   ejecutoria   el 
acuerdo de prescindir de la apelación.

Causales de Casación:

Ser la sentencia violatoria de una norma de derecho sustancial como consecuencia de error 
de derecho   por violación de una norma probatoria o por error de hecho manifiesto en la 
apreciación de la demanda contestación o pruebas.
No esta la sentencia en concordancia con los hechos, excepciones o pretensiones de la 
demanda.
Contener la sentencia en su parte resolutiva declaraciones o disposiciones contradictorias.
Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte apelante, o 
la de aquella para cuya protección se solicito la consulta.
Haberse incluido en alguna causal de nulidad procesal.

El recurso se interpone en el acto de notificación personal de la sentencia, o por escrito 
presentado   ante   el   Tribunal   dentro   de   los   5   días   siguientes   a   la   notificación.   No   puede 
interponer el recurso quien no apeló la sentencia en primera instancia ni adhirió la apelación 
de la otra parte cuando la segunda instancia haya sido confirmatoria de la primera.

Efectos del Recurso: 
La concepción del recurso no impide que la sentencia se cumpla salvo cuando versa sobre 
el   estado   civil   de   las   personas,   cuando   se   trate   de   sentencia   meramente   declarativa   y 
cuando haya sido recurrida por ambas partes. Dentro del término para interponer el recurso 
el recurrente puede solicitar que se suspenda   el cumplimiento de la sentencia ofreciendo 
caución que deberá constituirse dentro de los 10 días siguientes a la notificación del auto 
que concede el recurso. Si la Corte ha casado sentencia se ordena cancelar la caución en el 

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auto de obedecimiento a lo resuelto por la Corte; si no casa la sentencia la caución sigue 
respondiendo   por   los   perjuicios   los   que   se   liquidan   y   aprueban   ante   el   juez   de   primera 
instancia, la solicitud se debe formular dentro de los 60 días siguientes a la notificación del 
auto.

El magistrado ponente dicta el auto que admita el recurso y el que lo niegue será dictado por 
la sala la cual ordena que se devuelva al Tribunal o juzgado una vez admitido el recurso se 
da traslado por 30 días a cada recurrente para que dentro del término formule su demanda 
de casación, sino se presenta en el tiempo debido el magistrado ponente declara desierto el 
recurso. Pero si se cumplen los requisitos se da traslado por 15 días al opositor para que 
formule   su   respuesta.   Vencido   el   término   de   traslado   el   expediente   pasa   al   Magistrado 
ponente para que elabore el proyecto de sentencia.

La demanda de casación debe contener la designación de las partes y la de la sentencia 
impugnada; una síntesis del proceso y de los hechos materia del litigio; la formulación de los 
cargos contra la sentencia recurrida.

 QUEJA: Procede cuando el juez de primera instancia deniega el recurso de apelación, en 
cuyo   caso   el   recurrente   puede   interponer   la   queja   ante   el   superior   igualmente   puede 
interponerlo el apelante a quien se le concedió la apelación en un efecto distinto al que debió 
ser. Procede también cuando se niega la casación.

REVISIÓN: Es un recurso extraordinario que busca la anulación de la sentencia ejecutoriada 
procede contra las sentencias ejecutoriadas de la Corte, Tribunales, Jueces de Circuito y 
Municipales y los de Familia. Se exceptúan las sentencias que se dicten en única instancia 
por los jueces municipales.

Causales:

Haberse encontrado después de la sentencia documentos que habrían variado la decisión y 
que no pudieron aportar por fuerza mayor o por obra de la parte contraria.
Haberse declarado falsos por la justicia  penal los documentos que fueron decisivos para el  
pronunciamiento de la sentencia.
Haberse   basado  la   sentencia   en   declaraciones  de   personas  que   fueron  condenadas  por 
falso testimonio.
Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por  
ilícitos  cometidos en la producción de la prueba 
Haberse   dictado   sentencia   penal   que   declare   que   hubo   violencia   o   cohecho   en   el 
pronunciamiento de la sentencia.
Haber existido acto fraudulento de las partes en el proceso.
Existir nulidad originada ene la sentencia que puso fin al proceso.

Este   recurso   se   puede   interponer   dentro   de   los   2   años   siguientes   a   la   ejecutoria   de   la 

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respectiva sentencia. El recurso se interpone por medio de demanda que debe contener el 
nombre y el domicilio del recurrente y el de las personas que fueron parte en el proceso; la  
designación del proceso en que se dicto la sentencia;  la expresión de la causal invocada y 
los hechos que le sirven de fundamento, así como la petición de pruebas. Una vez admitido 
el   recurso  el   recurrente  debe   constituir  caución   para   garantizar  los  perjuicios  que  pueda 
causar a quienes fueron partes. Si la demanda no reúne los requisitos formales se in admite 
la demanda, y cuando no vaya dirigido contra todas las personas que deben intervenir en el  
recurso se concede un plazo de 5 días para subsanar los defectos. Una vez admitida la 
demanda se da traslado a los demandados por 5 días mediante notificación personal. La 
contestación de la demanda   debe contener los requisitos de toda contestación y no son 
procedentes las excepciones previas. Se fija un término de 15 días para practicar pruebas 
vencido el cual se da a las partes un término de 5 días para los alegatos y posteriormente se 
dicta sentencia.

CONSULTA:   Procede   contra   las   sentencias   de   primera   instancia   adversas   a   la   Nación, 


Departamentos, Distritos y Municipios, que deben consultarse con el superior siempre que 
no   sean   apeladas   por   sus   representantes   de   la   misma   forma   se   deben   consultar   las 
sentencias   que   decreten   la   interdicción   y   las   que   fueran   adversas   a   quien   estuvo 
representado por curador ad litem, excepto en los procesos de ejecución. Este recurso se 
tramita y decide igual que la apelación, el superior al revisar el fallo puede modificarlo sin 
limite alguno.
La   consulta   no   es   un   recurso,   simplemente   es   un   grado   de   competencia   funcional 
establecido   por   el   legislador   para   que   en   forma   oficiosa     y   en   los   casos   taxativamente  
determinados por la ley se revisen sentencias, sin lo cual es imposible la ejecutoria.

DERECHO PROCESAL CIVIL ESPECIAL

Procesos declarativos

Proceso ordinario

Si un asunto contencioso no tiene señalado en la ley un trámite especial se debe seguir el 
trámite del proceso ordinario.
Los procesos ordinarios de menor cuantía se ventilan por el trámite del proceso abreviado, si 
son de mínima cuantía se tramitan por el trámite del proceso verbal sumario.
Una   vez   aceptada   la   demanda   con   el   lleno   de   los   requisitos   legales   y   dictado   el   auto  
admisorio se corre traslado por el término de 20 días. Si el demandado propone excepciones 
que no tienen el carácter de previas, el escrito se mantiene en la secretaria por un término 
de 5 días para que el demandante pida pruebas sobre los hechos en que ellas se fundan.  

También durante el término del traslado se pude proponer demanda de reconvención contra 
uno o varios de los demandantes. La reconvención es una aplicación de la acumulación de 

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pretensiones, es la pretensión contra el actor que formula el demandado en el tiempo que 
tiene para contestar la demanda, para que el juez la resuelva en la misma sentencia y por 
los mismos tramites. Se puede reconvenir sin tener en cuenta la cuantía y el factor territorial, 
lo que se tienen en cuenta es que sea competencia del mismo juez y que se pueda tramitar  
por la vía ordinaria. 

A   los   demandados   en   reconvención   se   les   notifica   por   estados   cuando   son   estos   los 
demandantes   iniciales,   pero   si   se   incluyen   otras   personas   a   estas   se   les   notifica 
personalmente. Si es un ordinario de menor cuantía y se reconviene por cantidad superior al 
límite para el cual el juez es competente, el juez municipal lo envía al juez del circuito y si 
este admite la demanda se tramitará como ordinario de mayor cuantía. Si el demandado 
propone  excepciones  previas y el  demandante  al  contestar la   demanda   de  reconvención 
también propone esta excepción, unas y otras se decidirán conjuntamente.  Las pretensiones 
de la demanda inicial y las de la demanda de reconvención deben tener relación.

El juez debe decretar las medidas autorizadas para sanear los vicios de procedimiento y 
precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario y evitar sentencias inhibitorias, además de 
evitar el fraude procesal. Estas medidas son tomadas por el juez desde la admisión de la 
demanda y en las oportunidades señaladas en la ley.

El juez después de la audiencia del 101, decreta la práctica de pruebas por auto que señala 
como término 40 días, para que se practiquen. Este término podrá ampliarse por otro igual 
cuando las pruebas han dejado de practicarse sin culpa de quien las pidió oportunamente.

Existe además de lo anterior un periodo de pruebas adicional en los siguientes casos:
Cuando se ordena integrar el litisconsorcio necesario y el periodo probatorio se encuentra 
agotado: se señala un término no mayor a 40 días para la práctica de pruebas.
Cuando interviene un litisconsorte cuasinecesario: el juez decreta las pruebas necesarias si 
éste las colcita, si el término de 40 días se ha agotado o lo que le faltare no es suficiente, el  
juez lo extenderá hasta por 10 días más.
Cuando   sobrevenga   la   intervención  ad   excludemdum:   este   tercero   solo   interviene   hasta 
cuando se dicte sentencia de primera instancia. El término adicional no puede exceder de 40 
días a menos que demandante y demandado acepten los hechos alegados, y estos sean 
susceptibles de prueba de confesión.
Cuando el juez decrete pruebas de oficio: si el juez no puede practicar pruebas dentro de los  
40 días, señalará una audiencia, o un término no mayor a 40 días.
Cuando se apela un auto que niega la práctica de una prueba y es revocado por el superior, 
éste concede un término adicional no mayor a 40 días en cumplimiento de la orden, o fijará 
fecha para la audiencia o diligencia.

Existe prescindencia total o parcial del término probatorio:
Cuando las partes, de común acuerdo piden que se proceda a dictar sentencia con base en 
las   pruebas   acompañadas   a   la   demanda   y   contestación.   Esto   se   hace   en   escrito 

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autenticado. El juez puede decretar pruebas de oficio si es necesario.
En   escrito   autenticado   las   partes   pueden   pedir   que   se   de   concluido   anticipadamente   el  
término para la práctica de pruebas, desistiendo de las pendientes.
Cuando no se han pedido pruebas en la demanda y su contestación.
Se da por concluida en forma anticipada cuando las pruebas han sido evacuadas.

Vencido el término de pruebas el juez da traslado a las partes para alegar por el término de 8 
días. Una vez concluido el término de alegatos, el secretario pasa el expediente para que se 
dicte sentencia, no se pueden proponer incidentes salvo el de recusación. 

DISPOSICIONES ESPECIALES:

Resolución de compraventa:
Cuando se demande la resolución de compraventa, el juez dictará sentencia que declara 
extinguida la obligación si el demandado consigna el precio dentro del término señalado.

Frente  al  incumplimiento  del  comprador  respecto  de   su   obligación  el   vendedor tiene   dos 
alternativas,   exigir   el   precio   o   invocar   la   resolución   de   la   venta,   con   resarcimiento   de 
perjuicios. 

Presupuestos de la acción resolutoria:
Que el contrato sea bilateral.
Que quien promueva la acción haya cumplido o este dispuesto a hacerlo.
Que el otro contratante haya incumplido con sus obligaciones.

El titular de la acción por el factor activo, es el contratante cumplido o que se ha allanado a 
cumplir. Por el aspecto pasivo se dirige contra el contratante negligente.

Los efectos  radican  en  que  el  vendedor puede retener  las arras  o exigirlas dobladas.  El 


comprador tiene derecho a que se le devuelva lo que ha pagado por la cosa.  

Declaración de pertenencia:
Se adquiere de dos formas, una procesal y otra sustancial. Se entiende como el modo de  
adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído 
las   cosas   y   no   haberse   ejercido   dichas   acciones   durante   cierto   tiempo.   La   prescripción 
adquisitiva es un modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas que están en el comercio, 
por haberse sido poseídas con las condiciones legales. La prescripción extintiva es un modo 
de extinguir los derechos o acciones ajenas, por no haberse ejercido durante cierto tiempo y  
siempre que concurran los requisitos legales. 

La   primera   es   validad   como   pretensión   y   la   segunda   constituye   una   excepción.   La 


prescripción debe alegarse, no se decreta de oficio. 

349
La pertenencia, puede ser pedida por todo aquel que pretenda habar adquirido en bien por  
prescripción. Los creedores pueden hacer valer la prescripción a favor de su deudor. La pude 
pedir   el   comunero,   con   exclusión   de   los   otros   condueños   y   por   el   término   de   la 
extraordinaria. No procede respecto de bienes imprescriptibles, o de propiedad de entidades 
de derecho público.

Se debe acompañar de un certificado del registrador de instrumentos públicos, en donde 
consten las personas que figuren como titulares de derechos reales. En el auto admisorio se 
ordena la inscripción de la demanda,  y se emplaza por edicto:
Nombre de quien promueva la demanda, la naturaleza del proceso y la prescripción alegada.
Llamamiento de quienes se crean con derechos sobre el bien, para que se acerquen dentro  
de los 15 días siguientes al emplazamiento.
Especificación de los bienes.

Se fija el edicto por un término de 20 días en la secretaría del juzgado, se publica 2 veces 
con intervalos de 5 días dentro del mismo término, en un diario de amplia circulación y por 
medio de una radiodifusora  del lugar entre las 7 de la mañana y 10 de la noche.

Después de 15 días de la expiración el emplazamiento se entiende surtido a las personas 
indeterminadas y se les nombra curador ad litem.

Los que concurran al proceso, pueden contestar la demanda dentro de los 15 días siguientes 
a la fecha en que aquél quede surtido. El juez debe practicar la inspección judicial sobre le 
bien. Si se acogen las pretensiones, la sentencia se puede consultar y una vez en firme  
produce efectos erga omnes. Se ordena la inscripción de la demanda.

En   este   proceso   no   procede   la   audiencia   de   conciliación,   saneamiento,   decisión   de 


excepciones previas y fijación del litigio. 

La acción reivindicatoria o de dominio, es la que tiene el dueño de una cosa singular de la 
que   no   esta   en   posesión,   para   que   el   poseedor   de   ella   sea   condenado   a   restituirla.   El 
demandante debe probar que es el propietario.

Se pueden reivindicar las cosas corporales, raíces y muebles. Elementos:
El derecho de dominio en el demandante
Posesión en el demandado.
Singularidad o cuota determinada de la cosa singular.
Identidad de la cosa reivindicable.

Efectos:
Si es vencido el poseedor, devolverá el bien dentro del plazo legal o el señalado por el juez.
Si es poseedor de mala fe responderá por los deterioros que por hecho o culpa suya sufra la 
cosa. Si es de buena fe sólo responderá por los deterioros en cuanto se halla aprovechado 

350
de ellos.
Si es de mala fe restituye los frutos naturales y civiles de la cosa, no sólo los percibidos sino 
los que el dueño hubiera podido percibir. Si es de buena fe no esta obligado a restituir los  
frutos percibidos antes de la contestación de la demanda. 
El   poseedor   vencido   de   buena   fe,   tiene   derecho   a   que   se   le   abonen   las   mejoras   útiles 
hechas antes de contestarse la demanda.
El propietario no está obligado al pago de las expensas voluptuarias.

Proceso abreviado

Son asuntos sujetos a su trámite:
Los relacionados con servidumbres.
Los interdictos para recuperar o conservar la posesión.
Entrega material por el tradente al adquirente de un bien enajenado por inscripción en el 
registro.
Rendición de cuentas 
Pago por consignación.
Impugnación de actos o decisiones de asambleas de accionistas y de juntas directivas de 
socios,  de sociedades civiles y comerciales
Declaración de bienes vacantes o mostrencos
Restitución de inmueble arrendado.
Restitución de tenencia a cualquier título.
Acciones populares.

La demanda debe contener los requisitos generales de toda demanda. Dependiendo de la 
cuantía del asunto, del lugar de ubicación del demandado o del predio, la competencia será 
del juez municipal o del circuito. Se dan 10 días para la contestación de la demanda, en los 
cuales el demandado puede proponer excepciones previas, llamar en garantía, reconvenir.

Si formula excepciones de mérito tiene el juez la obligación de concederle al demandante 3 
días para que se pronuncie sobre estas excepciones y pedir pruebas. 

La fase probatoria es de 20 días. La fase de alegatos esta limitada a 5 días, vencido este 
término el proceso entra al despacho del juez sin que se puedan pedir actuaciones salvo que  
se pidan copias.

Proceso de servidumbre: Gravamen que se impone a un predio con respecto a otro. Es un 
gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distintos dueños. El predio 
sirviente sufre el gravamen, el dominante reporta utilidad. 
Debe ser impuesto legal o convencionalmente, debe estar en el registro inmobiliario. Estos 
procesos  se   dan   para   imponer  las  servidumbres  cuando   por  causas  naturales  se   deben 
introducir; para modificarles o extinguirlas; o cuando se niegan y vía de hecho se insiste en 
mantenerla. El juez siempre decretará inspección judicial con intervención de peritos. Como 

351
se   trata   de   derechos   reales   siempre   debe   citarse   a   las   personas   que   tengan   cualquier  
derecho real o personal del predio dominante y del predio sirviente. A la demanda se debe  
acompañar del certificado de instrumentos públicos del bien. 
Cuando   se   trata   de   la   imposición   o   variación   de   las   servidumbres,   los   peritos   deben 
dictaminar sobre la forma y términos en que la servidumbre ha de imponerse o variarse. 
Cuando una persona se presente a la diligencia y pruebe siquiera sumariamente que tiene  
posesión por más de un año   se les reconocerá su condición de litisconsortes de la parte 
respectiva. 
En la sentencia se debe estipular el valor de la indemnización a que hubiere lugar así como 
a las restituciones. Una vez cancelados estos conceptos se ordena entregar al demandado.

Posesorios: ampara a la persona que ha venido poseyendo determinado bien por un lapso 
superior a un año en forma quieta, pasiva y tranquila.
Procede cuando la persona ha sido despojada o perturbada en la posesión. No se debate el 
derecho de propiedad. Se debe demostrar la posesión por actos de señor y dueño y por lo 
tanto derivan en el fenómeno de la posesión. 
La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño. 
Elementos:
Actos materiales o externos.
Intención de ser dueño.
Formas:
Regular. Justo título y buena fe. El título es el acto que por su carácter de verdadero y válido, 
es apto para atribuir el dominio. La buena fe es la conciencia que se tiene de haber adquirido  
el bien por medios legítimos.
Irregular. Carece de buena fe o justo título.
Vicios. Violenta, cuando se adquiere por la fuerza; clandestina, si se oculta a quien tiene  
derecho para oponerse. 
 
Cuando la sentencia ordene la cesación de la perturbación o dar seguridad contra temor 
fundado, el juez debe prohibir al demandado los actos en que consista la perturbación o se 
funde  el  temor, si  no  cumple  por cada  acto debe  pagar  10  salarios mínimos a  favor del 
demandante. El pago de la infracción deberá solicitarse mediante incidente y dentro de los 
30 días siguientes al hecho. 

Entrega de la cosa por el tradente al adquirente: puede demandar el adquirente de un bien 
cuya   tradición   se   haya   efectuado   por   inscripción   del   título   en   el   registro     y   así   lograr  la 
entrega material correspondiente. Puede demandar quien en la misma forma haya adquirido 
un derecho de usufructo, uso o habitación.
Se   acompaña   a   la   demanda   copia   de   la   escritura   pública   registrada,   en   que   conste   la 
obligación   con   calidad   exigible   y   si   aparece   haberse   cumplido.   El   demandante     bajo 
juramento debe afirmar que la entrega no se ha efectuado.

Si   vencido   el   término   de   traslado   el   demandado   no   se   opone   ni   propone   excepciones 

352
previas, se dicta sentencia y se ordena entrega. No se aplica la audiencia de conciliación, 
saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del litigio. Al practicarse la entrega, 
no puede privarse de la tenencia al arrendatario que prueba sumariamente título emanado 
del   tradente,   siempre   que   sea   anterior   a   la   tradición   del   bien   al   demandante.   Se   hace 
notificación al arrendatario, para que en lo sucesivo tenga al demandante como arrendador.

Rendición   provocada   de   cuentas:   el   demandante   debe   indicar   en   la   demanda   bajo 


juramento, lo que se le debe  o  considere deber. Si  dentro  del término  de  traslado de la 
demanda, el demandado no se opone a rendir cuentas, ni objeta la estimación, ni propone 
excepciones   previas,   se   dicta   un   auto   en   el   cual   se   indica   la   estimación   hecho   por   el 
demandante auto que presta mérito ejecutivo. Si el demandado objeta la estimación, se dicta 
un auto para rendirla, concediéndose un término prudencial para hacerlo. En los dos casos 
el auto es inapelable.
Si el demandado alega no estar obligado a rendir cuentas, el juez decidirá en sentencia el 
asunto.   Si   se   ordena   por   sentencia   la   rendición,   se   otorga   un   término   prudencial   para 
presentar los respectivos documentos, el término corre desde la ejecutoria de la sentencia o 
desde la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto.

Se da traslado de la rendición al demandante por un término que no exceda de 20 días. Si 
no formula objeciones el juez la aprueba y ordena el pago de las mismas. Este auto no tiene  
recurso y presta mérito ejecutivo. Si se formulan objeciones, se tramitarán como incidente 
que se deciden mediante sentencia, en la cual se fija el saldo que resulte a favor o a carde 
del demandado y se ordena el pago. 

Si el demandado no hace la estimación en el término señalado, el juez ordena que se pague 
lo estimado en la demanda, este auto presta mérito ejecutivo. No se aplica la audiencia del 
101.

Rendición   espontánea   de   cuentas:   quien   considere   que   debe   rendir   cuentas   y   pretenda 
hacerlo sin que se le haya pedido, debe acompañarlas a la demanda. Si dentro del traslado 
el demandado no se opone a recibirlas, no las objeta, no propone excepciones previas, el  
juez las aprueba mediante auto inapelable y que presta mérito ejecutivo. 
Si el demandado alega no estar obligado a recibirlas, se resuelve el asunto en la sentencia y 
si se ordena recibirlas, se da traslado a aquel por 10 días contados desde la ejecutoria de la 
sentencia o desde la notificación del auto de obedecimiento a la resuelto.

Si dentro de este término el demandado no objeta las cuentas, el juez las aprueba y ordena  
su  pago,   este  auto  no   tiene   recurso   y  presta   mérito   ejecutivo.  Si  formula  objeciones,  se 
tramitan como incidente que se deciden mediante sentencia, en la cual se fija el saldo que  
resulte a favor o a cargo del demandado y se ordena el pago. En este proceso no se aplica  
la   audiencia   de   conciliación,  saneamiento, decisión  de   excepciones previas  y fijación  del 
litigio.  
Pago por consignación:   la consignación es el depósito de la cosa que se debe, hecho en 

353
virtud del rechazo o la no­comparecencia del acreedor a recibirla, y con las formalidades 
necesarias en manos de una tercera persona. 
a. La demanda se oferta de pago debe cumplir los requisitos legales.
Hecha por una persona capaz de pagar
Que sea hecha por el acreedor.
Que haya expirado el plazo o se haya cumplido la condición, si la obligación es a plazo.
Que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido.
Que el deudor dirija al juez la solicitud correspondiente, manifestando que la oferta ha sido 
hecha al acreedor, expresando lo que debe. 
Que de la solicitud de oferta se confiera traslado al acreedor.
b. si el demandado no se opone, el demandante debe depositar a  órdenes del juzgado lo 
ofrecido si es dinero, dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término del traslado. 
En los demás casos el juez fija fecha y hora para la diligencia y si el acreedor no concurre o  
se niega a recibir, se designa un secuestre a quien se entrega el bien.
Si vencido el plazo no se efectúa la consignación o no se presentan los bienes, el juez dicta 
sentencia en la que se niegan las pretensiones y no será apelable. Si dentro de los 5 días 
siguientes a aquel en que se haya suministrado lo necesario para la notificación y esta no se 
ha realizado ni decretado el emplazamiento del demandado si se trata de dinero, el juez por 
auto que no tiene recursos ordena al demandante hacer la consignación dentro del término 
de 5 días, en los demás casos se fija fecha para la diligencia de secuestro. En estos casos 
no procede la audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y 
fijación del litigio.
c. si al contestar la demanda el demandado se opone a recibir el pago, el juez ordena por  
auto que no tiene recurso que el demandante haga la consignación dentro de los 5 días 
siguientes contados desde la notificación, o fija fecha y hora para el secuestro del bien.  
Si el demandante no hace la consignación, niega las pretensiones y dicta sentencia. 
d. En la sentencia que declare válido el pago se ordena la cancelación de los gravámenes 
constituidos en garantía, la entrega del depósito judicial al demandado y la entrega de los 
bienes a éste por el secuestre. 
El demandante puede hacer uso del derecho de retiro de la consignación mientras esta no 
haya sido aceptada o el pago declarado suficiente; si ejercita su derecho se mira como de 
ningún valor la consignación. 

Impugnación de actos de asambleas, juntas directivas o de socias: su finalidad es mantener 
las decisiones de los organismos de dirección de las sociedades dentro del marco legal. Si 
una decisión vulnera los estatutos o normas legales, por medio de impugnación, se puede 
dejar sin efectos, bien por vía de los socios o bien por el revisor fiscal según sea el caso. 
Las decisiones ineficaces son aquellas que se adoptan sin cumplir previamente el proceso  
de convocatoria, o sin el quórum reglamentario, o por adoptarse en un lugar distinto de la 
sociedad.   Las  decisiones  nulas  son   aquellos   que   se   adoptan   desbordando   el   marco   del  
contrato social. Las decisiones inoponibles son aquellas que no obtienen la connotación de 
ser generales y de obligar a todos los socios.

354
Quienes   pueden   ser   parte   en   este   proceso   son   los   socios   disidentes,   es   decir,   quienes 
votaron   en   contra   de   la   decisión   tomada;   los   socios   ausentes   y   el   revisor   fiscal.     El 
demandado es la sociedad representado por su gerente o representante legal.
Esta previsto para sociedades civiles y comerciales, pues  las sociedades sin ánimo de lucro 
y fundaciones tienen un reglamento especial que se ejerce frente a los gobernadores.

Sigue el lineamiento de los procesos abreviados, no procede la audiencia de conciliación, se 
debe tener en cuenta el término de caducidad, es decir, dos meses contados a partir del 
momento en que se toma la decisión, pero si ésta esta sujeta a registro se empieza a contar 
la caducidad desde la fecha de la inscripción.

Se puede solicitar en la demanda la suspensión del acto atacado, para evitar perjuicios y el 
juez decreta la suspensión en la medida en que quien la solicite preste caución. La sentencia 
puede absolver al demandado o confirmar la suspensión del acto.

Se debe allegar a la demanda la existencia del acto demandado, se debe anexar el acta que 
lo contiene, además de probar la existencia de la sociedad, anexando el certificado de la 
cámara de comercio para determinar quien es el representante legal de la sociedad, también 
se debe aportar la escritura pública de constitución. 

Declaración de bienes vacantes y mostrencos: la demanda solo puede instaurarse por la 
entidad a la cual deban adjudicarse  conforme a la ley. Si en la oficina de registro figura  
alguna persona como titular de un derecho real principal sobre el bien, la demanda debe 
dirigirse contra ella.

El   auto   admisorio   ordena   notificar   personalmente   a   quien   figura   como   demandado,   se 
emplaza a las personas que puedan alegar derechos sobre el bien, se secuestra este, y se 
designa secuestre, se fija fecha y hora para la diligencia. Si al practicarse el secuestro los 
bienes se encuentran en poder de persona que alegue o demuestre algún derecho sobre 
ellos, se prescinde del secuestro y se previene a dicha persona para que comparezca al 
proceso. 

El demandante debe demostrar que el bien salió legalmente del patrimonio de la nación para 
que   proceda   la   declaración   de   inmueble   rural   vacante.   No   se   aplica   la   audiencia   de 
conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del litigio. 

Patronatos y capellanías: proceso para que se declare a una persona como patrón de legos 
o capellán laico. Quien pide la declaración debe acompañar su demanda con el documento 
que contenga la fundación del patronato o la capellanía, la prueba de que por muerte del 
último capellán laico o por otra causa se halla vacante y lo que acredite el derecho que 
invoca.
Si   nadie   se   opone   durante   el   término   de   emplazamiento,   ni   el   curador   ad   litem   solicita 
pruebas  y tampoco  el juez considera  del  caso  decretarlas de  oficio, se  procede  a dictar  

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sentencia teniendo en cuenta las presentadas con la demanda.

No se aplica la audiencia del 101. 

La  ley 105 de 1890, crea  la  posibilidad de afectar unos bienes de  uso  particular a unas 


fundaciones de carácter laico o religiosas.

Restitución de inmueble arrendado:
La   demanda   debe   componerse   de   la   prueba   documental   del   contrato   de   arrendamiento 
suscrito por el arrendador o la confesión (prueba anticipada, interrogatorio de parte: cuando 
una persona pretenda demandar o tema que se le demanda, podrá por una vez pedir que su 
presunta contraparte, conteste un interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser 
materia   del   proceso),   o   una   prueba   testimonial   siquiera   sumaria.   En   caso   de   mora   la 
demanda   debe   indicar   los   cánones   adeudados   y   la   prueba   de   que   se   han   hecho   al 
arrendador los requerimientos privados o judiciales, a menos que aquel haya renunciado a  
ellos, o que en la demanda se soliciten hacer. El arrendador podrá pedir en la demanda o 
con posterioridad a ella, el embargo y secuestro de los bienes. La medida se levantará si se 
absuelve al demandado, o si el demandante no formula demanda ejecutiva en el mismo 
expediente dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, para obtener el 
pago de los cánones adeudados, las costas, perjuicios o cualquier otra suma derivada del  
contrato   o   de   la   sentencia.   Si   se   condena   en   costas,   el   término   se   contará   desde   la 
ejecutoria del auto que las apruebe, y si la sentencia es apelada el término corre desde la 
notificación del auto que ordena obedecer lo dispuesto por el superior.  

El demandado puede alegar en la contestación el derecho de retención y el demandante 
puede pedir pruebas relacionadas con el derecho en el término de 3 días. Si la demanda se 
presenta por la falta de pago, el demandado no será oído   sino hasta que demuestre que ha 
consignado a órdenes del juzgado el valor total de acuerdo con la prueba allegada con la 
demanda,   cuando   presente   los   recibos   de   pago   expedidos   por   el   arrendador 
correspondientes a los tres últimos periodos, o los correspondientes a las consignaciones 
efectuadas.   Cualquiera que fuere la causal invocada en la demanda, el demandado debe 
consignar en la oportunidad debida y a  órdenes del juzgado, los cánones que se causen 
durante el curso del proceso, si no lo hace deja de ser oído hasta cuando presente el título 
de depósito, el recibo de pago hecho al arrendador o el de la consignación. Los cánones 
depositados   para   la   contestación,   se   retendrán   hasta   la   terminación   del   proceso,   si   el 
demandado   alega   no   deberlos.   De   lo   contrario   serán   entregados   inmediatamente   al 
demandante,  a   medida   que  se  presenten   los   títulos,  a  menos  que   en   la   contestación   el 
demandado   no   reconozca   la   calidad   de   arrendador   al   demandante.   Si   no   prosperan   las 
excepciones   de   pago   y   desconocimiento   del   carácter   de   arrendador,   se   condena   al 
demandado a pagar a éste una suma igual al 30% de la cantidad depositada o debida. 

Si   el   demandado   no   se   opone   en   el   traslado   de   la   demanda,   el   demandante   presenta 


pruebas   del   contrato   y   el   juez   no   decreta   pruebas   de   oficio,   se   dicta   sentencia   de  

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lanzamiento.   Si se presentan excepciones previas se hará en el término de traslado en 
escrito separado que expresa los hechos y razones en que se funda. (Debe acompañar al 
escrito  los documentos y pruebas anticipadas que  pretenda hacer  valer,  el  juez se debe 
abstener de decretar pruebas de otra clase, salvo cuando se alegue la falta de competencia  
por el domicilio de persona natural, o por el lugar donde ocurrió el hecho, o por la cuantía 
cuando no se trate de dinero, o la falta de integración del litis consorcio necesario, en estos 
casos puede solicitar hasta dos testimonios o el dictamen de un perito que no será objetado).

Una   vez   se   resuelvan   las   excepciones   previas,   el   juez   procede   a   decretar   y   practicar 
pruebas.

La diligencia de restitución en las cabeceras de distrito judicial puede ser practicada por 
delegación del juez en el secretario y oficial mayor de su despacho, siempre que estos sean 
abogados, sin perjuicio de las facultades de comisionar a otras autoridades.  Si se reconoce 
en la sentencia el derecho de retención el demandante solo puédela entrega si presenta el 
comprobante   de   haber   pagado   el   valor   del   crédito   reconocido   o   de   haber   hecho   la 
consignación   respectiva;   esta   suma   se   retiene   hasta   que   el   demandado   haya   cumplido 
cabalmente la entrega ordenada en la sentencia (si el valor de las mejoras no es regulado en  
la sentencia se liquida mediante incidente, el cual se debe promover dentro de los 20 días 
siguientes a la ejecutoría de esta o del auto resuelto por el superior. Vencido el término sin 
proponerlo, se procede a la entrega y se extingue el derecho al pago de mejoras).

Si en la diligencia se encuentra alguna persona que se oponga a ella, siempre que contra  
ella no produzca efectos la sentencia y si alega hechos constitutivos de posesión y presenta 
prueba siquiera sumaria que lo demuestre, o los acredite mediante testimonios de personas  
que   puedan   comparecer   de   inmediato.     El   demandante   también   podrá   pedir   testimonios 
relacionados con la posesión del bien. Si prospera la oposición se deja el bien al opositor en 
calidad de secuestre. En caso de que el opositor sea un tenedor, que alega la posesión de 
un tercero, se debe notificar personalmente al poseedor. Si se insiste en la entrega, el juez  
dentro de los 3 días siguientes proferirá auto que otorga el término de 3 días a partir de su 
notificación para que el opositor y quien solicite la entrega pidan pruebas que se relacionen  
con la oposición. Si se presentan testimonios como prueba sumaria deberán ser ratificados. 
El auto que es favorable al opositor es apelable en el efecto diferido, en caso contrario en el  
devolutivo.  Si   se   rechaza   la   oposición   se   hará   la   entrega.   Si   la   decisión   es  favorable   al 
opositor,   se   levanta   el   secuestro,   a   menos   que   dentro   de   los   10   días   siguientes   a   la 
ejecutoria del auto que decida la oposición, el demandante prueba haber promovido contra 
dicho tercero el proceso a que hubiere lugar. El tercero poseedor con derecho a oponerse no  
hubiere estado en la diligencia de entrega, podrá dentro de los 30 días siguientes solicitar 
que se le restituya en su posición mediante incidente. 

Si se reconoce al demandado el derecho a mejoras, reparaciones o cultivos pendientes, tal 
crédito se compensará con lo que aquel adeuda al demandante por razón de los cánones o 
cualquier otra cosa que se le haya impuesto en el proceso. 

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En este trámite no son aplicables la demanda de reconvención, la intervención excluyente o 
coadyuvante, la acumulación de procesos y la audiencia del 101. Tampoco el demandante 
esta obligado a solicitar y tramitar la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho como 
requisito de procedibilidad de la demanda.

Otros procesos de restitución de tenencia:  lo que se aplica para el proceso de restitución de 
inmueble arrendado, se aplica a la restitución de bienes subarrendados, a los de muebles 
dados en arrendamiento y a cualquier clase de bienes dados en tenencia a título distinto de 
arrendamiento. 
Se aplica también cuando la demanda la instaura el arrendatario para que el arrendador le 
reciba la cosa arrendada; en este caso si el demandado no concurre a recibir la cosa el día 
de la diligencia, el juez la entrega aun secuestre para su custodia hasta la entrega de aquel.  
La demanda de restitución de muebles, da derecho al secuestro previo de ellos, siempre que 
se preste caución que garantice los perjuicios que puedan causarse. 

Procesos verbales

Comprende los siguientes asuntos:
En consideración a su naturaleza: nulidad y divorcio de matrimonio civil y separación de 
bienes cuando no sea por mutuo acuerdo. Privación, suspensión y restablecimiento de la 
patria potestad. Interdicción por disipación y rehabilitación. Controversias sobre derechos a 
autor. Cesación de efectos civiles de matrimonio católico. 
En   consideración   a   su   cuantía:   Restitución   de   bienes   vendidos   con   pacto   de   retroventa. 
Prestación   de   cauciones.   Los   que   versan   sobre   los   derechos   del   comunero.   Relevo   de 
fianza. Mejoramiento de hipoteca o reposición de prenda. Declaración anticipada del plazo 
de una obligación o del cumplimiento de una condición suspensiva. Reducción de la pena, 
prenda   e   hipoteca.   Reducción   de   los   intereses   pactados.   Cancelación,   reposición   o 
reivindicación de títulos valores. Protección al consumidor.

La demanda y contestación deben contener los requisitos establecidos por la ley. El término 
de   traslado   para   la   contestación   será   de   10   días.   Se   pueden   proponer   las   excepciones 
previas en la oportunidad y forma debida. Las excepciones previas serán resueltas antes de 
la audiencia previo traslado al demandante por el término de 3 días, si no hubiere pruebas 
que   practicar.   En   caso   contrario   el   juez   decretará   las   que   considere   necesarias   y   las 
practicarán   dentro   de   los   10   días   siguientes,   vencidos   los   cuales   se   pronuncia.   Si   se 
proponer   excepciones   de   mérito,   el   escrito   se   mantiene   en   la   secretaria   por   3   días   a 
disposición del demandante, para que pida pruebas. 

Vencido el término del traslado, el de excepciones de mérito y decididas las previas, el juez 
señala la celebración de la audiencia dentro de los 10 días siguientes por auto que no tiene 
recursos. El juez cita a las partes para que en la audiencia absuelvan los interrogatorios y 
designa peritos, quienes tomarán posesión dentro de los 5 días siguientes a la comunicación 

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del nombramiento. La audiencia seguirá los parámetros del artículo 101.    

A continuación el juez decretará las pruebas. Recibirá los documentos que se aduzcan y el 
testimonio de las personas que se encuentren presentes; oirá el dictamen de los peritos, si 
estos no concurren, se dispondrá a sustituirlos y si es posible les dará posesión, si no lo hará 
dentro de los 3 días siguientes al envió telegráfico y el dictamen se rendirá en la audiencia 
que se señale para el 5 días siguiente a dicha posesión.  Una vez se haya rendido se dará 
traslado en la misma audiencia a las partes quienes podrán solicitar aclaraciones que se 
resuelven inmediatamente. Si se objeta el dictamen por error grave, las partes dentro de los  
3 días siguientes deben fundamentar la objeción mediante escrito en el que solicitan las 
pruebas que pretendan hacer valer. Si se decreta un nuevo dictamen, este se rendirá en 
audiencia   que   tiene   lugar   a   los   10   días   siguientes.   Si   se   decreta   la   práctica   de   una 
inspección o exhibición fuera del recinto del juzgado, en la audiencia se señala fecha y hora 
para el 5 día siguiente. 

Las partes, vencido el periodo probatorio tendrán 20 minutos cada una para presentar sus 
alegatos.  Si fuere posible, el juez en la misma audiencia de alegaciones proferirá sentencia, 
de lo contrario la suspenderá por 10 días y en su reanudación la pronunciará. En la misma 
audiencia se resolverá sobre la consulta o apelación. 

En este proceso no es admisible la demanda de reconvención, salvo que se trate de nulidad 
y divorcio de matrimonio civil, y separación de cuerpos o de bienes cuando no sea por mutuo 
acuerdo. 

No se puede pedir la acumulación de procesos salvo en el caso del divorcio, nulidad de 
matrimonio civil y separación de cuerpos y de bienes. El amparo de pobreza y la recusación 
solo se pueden proponer antes de vencer el término para contestar la demanda. Los demás 
incidentes deben proponerse en cualquier estado de la audiencia, en la cual se practicarán 
las pruebas. 

La apelación de autos debe interponerse tan pronto se profieran 

Proceso verbal sumario

Se tramitan en única instancia
En consideración a su naturaleza
1. Controversias sobre propiedad horizontal
2. Fijación, aumento, disminución y exoneración de alimentos.
3. Autorización de copia de escritura pública.
4. Divorcio, la cesación de efectos civiles de matrimonio católico y separación de cuerpos por 
consentimiento de ambos cónyuges.
5. Controversias que se susciten entre  padres o cónyuges y sus hijos menores, respecto al 
ejercicio de la patria potestad; las diferencias en cuanto a la dirección del hogar; permiso 

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para salida de menores de edad; revisión de la declaratoria de abandono.
6. Posesorios especiales.
7. Acciones populares.
8. Derechos de autor.

Por razón de su cuantía
Los procesos de mínima cuantía y los siguientes cuando sean de mínima cuantía:
1. Restitución de bienes vendidos con pacto de retroventa. 
2. Prestación de cauciones. 
3. Los que versan sobre los derechos del comunero. 
4. Relevo de fianza. 
5. Mejoramiento de hipoteca o reposición de prenda. 
6. Declaración anticipada del plazo de una obligación o del cumplimiento de una condición 
suspensiva. 
7. Reducción de la pena, prenda e hipoteca. 
8. Reducción de los intereses pactados. 
9. Cancelación, reposición o reivindicación de títulos valores. 
10. Protección al consumidor.
 
La demanda expresará el nombre de las partes, el lugar donde se les debe notificar lo que 
se pretende, los hechos, su valor y las pruebas que se deseen hacer valer. Cuando sea de  
mínima cuantía la demanda podrá presentarse por escrito o verbalmente ante el secretario, 
quien   dejará   constancia   de   ello   en   un   acta,   firmada   por   él   y   por   el   demandante.   Si   la 
demanda   escrita   no   cumple   los   requisitos   el   secretario   puede   corregirla.   El   término   de 
traslado es de 4 días para que se conteste la demanda.

La contestación de la demanda se hará por escrito, pero si el asunto es de mínima cuantía 
se puede hacer verbalmente de ello se deja constancia. Si se proponen excepciones de 
mérito de ellas se da traslado por 3 días al demandante para que pida pruebas. En este 
proceso no se pueden pedir excepciones previas. El juez en auto que señala fecha para la 
audiencia, de oficio puede ordenar que se alleguen los documentos y pruebas anticipadas y 
adopta medidas de saneamiento. Se señala para la audiencia el 10 día siguiente a aquel que 
decida las excepciones. En el auto cita a las partes para que absuelvan los interrogatorios y 
designa los peritos, quienes deben tomas posesión del cargo dentro de los 5 días siguientes 
al nombramiento.

En cuanto a la audiencia y a su etapa conciliatoria se tendrá en cuenta lo dispuesto por el 
artículo 101, si no se logra la conciliación, se examinan si se cumplieron las medidas de 
saneamiento y si existe nulidad, de ser así y se consideran necesarias algunas pruebas para 
sanearlas,  se procederá a practicarlas en los 10 días siguientes. El auto que las decrete no 
tiene reposición. Después de esta etapa no pude alegarse nulidad.

Posteriormente el juez decreta y practica las pruebas. El interrogatorio de parte lo hará en 

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primer lugar el juez y luego la parte que lo pidió, quien puede formular hasta 10 preguntas. 
Se pueden aportar los documentos que no se allegaron con la demanda y la contestación, 
así   como   los   testigos   y   que   no   excedan   de   dos   por   los   mismos   hechos.   Se   recibe   el 
testimonio de quienes se encuentren presentes. Se oirá el dictamen del perito y en la misma 
audiencia se da traslado a las partes para que soliciten aclaración y complementación. Si 
manifiestan   objetar   el   dictamen   por   error   grave,   dentro   de   los   3   días   siguientes   deben 
fundamentar   la   objeción   mediante   escrito   en   el   que   solicitan   pruebas.   La   objeción   se 
resuelve en la sentencia o en el auto que resuelve el incidente dentro del cual se practico el 
dictamen.   El   juez   puede   acoger   como   definitivo   el   practicado   para   probar   la   objeción   o 
decretar   uno   nuevo   de   oficio   con   distintos   peritos.   Si   se   requiere   inspección   judicial   o 
exhibición de documentos fuera del despacho se fija fecha y hora para la diligencia para el 5 
días siguiente. 

Para alegar las partes tiene cada una 20 minutos. En la misma audiencia el juez puede dictar 
sentencia si le fuere posible de lo contrario la suspenderá y fija el 10 días siguiente para su 
reanudación.

Son inadmisibles la reforma de la demanda, la reconvención, la acumulación de procesos, 
los incidentes, el trámite de la terminación del amparo de pobreza. El amparo de pobreza y 
la recusación solo pueden proponerse antes de que venza el término para la contestación. 

Prestación, mejora y reforma de cauciones y garantías: 
Si   la   sentencia   ordena   la   prestación,   mejora   o   reforma   de   garantías   bien   sean   reales   o 
personales, o de cauciones, el demandado debe hacerlo en el término judicial señalado, de 
lo contrario se condenará al pago de 1 a 2 salarios mínimos.   Lo anterior se entiende sin 
perjuicio de las indemnizaciones a que tiene derecho el demandante por el incumplimiento 
de la obligación de hacer, la cual se liquida como incidente que se debe promover dentro de 
los 60 días siguientes al vencimiento del término señalado para la ejecución del acto.  

Nulidad de matrimonio civil:
La demanda además de contener los requisitos generales, debe estar acompañada de la 
prueba  de  la   celebración  del  matrimonio. El  agente  del   ministerio   público  interviene  solo 
cuando   existan   hijos   menores   de   edad.   Desde   la   presentación   de   la   demanda   hasta   el 
término del proceso, el juez debe fijar de oficio o a petición de parte la obligación alimentaría 
de los cónyuges entre sí y en relación con los hijos comunes

La sentencia de nulidad contiene:
Distribución de los hijos entre los padres
Fijación de los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos.
Condena al pago de perjuicios a cargo del cónyuge que haya dado lugar a la nulidad del 
vínculo y a favor del otro.
Envío   de   copias   a   la   autoridad   competente   para   la   investigación   de   los   posibles   delitos 
cometidos por los cónyuges o terceros al celebrarse el matrimonio.

361
Divorcio:
El   juez   debe   decretar   las   siguientes   medidas   simultáneamente   con   la   admisión   de   la 
demanda o antes:
Autorizar la vivienda separada de los cónyuges
Poner a los hijos al cuidado de uno de los cónyuges o de ambos o un tercero.
La cantidad para contribuir a los gastos de habitación y sostenimiento del otro cónyuge y de 
los hijos.
Decretar   las   medidas   tendientes   para   evitar   la   suposición   de   parto   si   la   mujer   esta 
embarazada.
Decretar las medidas cautelares sobre los bienes que puedan ser objeto de gananciales y 
que estuvieren en cabeza del otro, sobre los bienes comunes y los propios, con el fin de  
garantizar el pago de alimentos
El agente del ministerio público actuara en caso de existir hijos menores. 
El   juez   debe   declarar   terminado   el   proceso   si   hay   desistimiento   presentado   por   ambos 
cónyuges.

En la sentencia el juez dispondrá:
El cuidado de los hijos
A quien corresponde la patria potestad, en caso de que la causa de divorcio determine la 
suspensión o perdida de esta. 
Proporción   en   que   los   cónyuges   deben   contribuir   a   los   gastos   de   crianza,   educación   y 
establecimiento de los hijos comunes.
El monto de la pensión alimentaría que uno le deba al otro. 
Copia de la sentencia para que el funcionario del registro civil la inscriba.

A los procesos de separación de cuerpos de matrimonios católicos y civiles se les aplican las 
mismas  reglas  del  divorcio.  El   juez no  puede  decretar divorcio   dentro   de   un  proceso  de  
separación de cuerpos, salvo que se reforme la demanda.

Cuando se tiene el consentimiento de ambos cónyuges en la demanda deben manifestar 
además de su consentimiento, la forma como cumplirán sus obligaciones alimentarías entre 
ellos y los hijos, la residencia y el cuidado personal de los menores, el régimen de visitas. El 
juez en audiencia a la que deben comparecer los cónyuges buscará formulas para mantener 
la unidad familiar, si no se logrará ello el juez continua al proceso. Si los cónyuges no asisten 
si justa causa se da por terminado el proceso.

En la sentencia además de decidir sobre las obligaciones alimentarías, la residencia de los 
cónyuges,   el   cuidado   personal   de   los   hijos   y   su   régimen   de   visitas,   declara   disuelta   la 
sociedad conyugal que estuviere vigente y ordenará su liquidación. 

Separación de bienes:
Cualquiera de los cónyuges puede pedir la separación de bienes. En estos casos se pueden 

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pedir el embargo y secuestro de los mismos.  Se puede tramitar ante notario. 

Privación, suspensión y restablecimiento de la patria potestad, remoción del guardador:
Cuando el juez halla de promover de oficio estos procesos, dictará auto en que expone los 
hechos   en   que   se   fundamenta   y   la   finalidad   que   se   propone,   de   cuyo   contenido   se   da 
traslado   a   la   persona   contra   quien   haya   de   seguirse   le   proceso   mediante   notificación 
personal. En la demanda se expresa el nombre de los parientes que deben ser oídos y la 
habitación o el lugar donde trabajen. En el auto que admita la demanda se ordena citar a los 
parientes por telegrama, o si no es posible por edicto que se publicará por una vez en un 
diario de amplia circulación.   Si se priva al padre o a la madre de la administración de los 
bienes del hijo, la provisión del guardador adjunto se hará a continuación del proceso

Interdicción por disipación y rehabilitación del interdicto:
En   la   demanda   puede   pedirse   la   interdicción   provisional,   la   cual   se   decidirá   mediante 
incidente  con   independencia  del  curso   del  proceso, en  el  mismo   auto  que  la  decrete  se 
nombra curador interino. Decretada la interdicción definitiva, la provisión del guardador se 
hará en el procedimiento establecido para la guarda.

Alimentos:
El juez ordena que se den alimentos provisionales desde la presentación de la demanda 
siempre   que   lo   solicite   el   demandante   y   acompañe   de   prueba   siquiera   sumaria   de   la 
capacidad económica del demandado. El cobro de alimentos provisionales se sigue en el 
mismo expediente en cuaderno separado por el trámite del proceso ejecutivo de mínima 
cuantía.   El   juez   de   oficio   puede   decretar   las   pruebas   para   determinar   la   capacidad 
económica del demandado si las partes no las han allegado. 

La sentencia puede ordenar que los alimentos sean pagados mediante la constitución de un 
capital cuya renta los satisfaga, si el demandado no cumple la orden en el curso de los 10 
días siguientes, el demandante pude pedir al juez en el mismo expediente y por el tramite del 
ejecutivo de mínima cuantía, que se decrete le embargo y secuestro, avalúo y remate de 
bienes del deudor. Solo se puede proponer la excepción de cumplimiento de la obligación. 

Reposición, cancelación y reivindicación de títulos valores:
La   demanda   debe   contener   los   datos   necesarios   para   la   completa   identificación   del 
documento. Si se trata de cancelación y reposición debe acompañarse con un extracto de 
aquella que contenga los mencionados datos y el nombre de las partes. En el auto admisorio  
se ordena la publicación por una vez del extracto con la identificación del juzgado en un 
diario de amplia circulación nacional.

Transcurridos 10 días después de la publicación, y vencido el término de traslado, si no se 
proponen  oposiciones se dictará sentencia que decretará la cancelación y la reposición del 
título valor, a menos que el juez de oficio decrete pruebas. En caso de que un tercero se 
oponga a la cancelación del título, lo deberá exhibir.

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Posesorios especiales:
Si se prohíbe la ejecución de una obra o de un hecho, se conminará al demandado a pagar 
de 2 a 10 salarios mínimos a favor del demandante, por cada acto de contravención.   La 
solicitud para que se imponga el pago se debe formular dentro de los 30 días siguientes a la 
respectiva contravención y se tramita como incidente.
La sentencia en la que se ordene la modificación o destrucción de alguna cosa, previene al 
demandado para que la lleve a cabo en el término que le sea señalado. Si no lo hiciere 
procederá por  el  juez su  cumplimiento, además deberá  el  demandado  los gastos que  la 
actuación   implique   y   se   liquidarán   mediante   incidente   que   debe   promover   el   interesado, 
mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro 
de los 60 días siguientes a la destrucción o modificación de la cosa. 

Si la demanda busca precaver el peligro que se tema de ruina de un edificio o de un  árbol 
mal arraigado, se puede pedir en cualquier etapa del proceso a petición del demandante las 
medidas de precaución que fueren necesarias.  El juez una vez hecha la solicitud procederá 
al   reconocimiento,   acompañado   de   un   perito   quien   dará   su   dictamen   el   cual   no   será 
objetable. Si se estima que el peligro es inminente, en la diligencia se toman las medidas 
necesarias y se dicta sentencia. En caso contrario continua el tramite. 

Proceso de expropiación

La  expropiación  procede en los eventos en  que  por utilidad pública debe despojarse del 


derecho de propiedad a las personas, tiene su fuente en la Constitución política y en el 
postulado de que el interés general prima sobre el particular.

A  los  entes  del   Estado  les  corresponde  establecer  la   utilidad   del   bien,   si   es  nacional   el  
órgano, se emite un acto administrativo, cuando no hay acuerdo entre las partes, es decir, se  
debe   agotar   un   procedimiento   directo,   previo   a   cualquier   otro   procedimiento.   Una   vez 
proferida la resolución o el acuerdo, se publica en el diario oficial para darle efectos de la  
notificación.  La expropiación implica la compensación a favor de quien detenta el bien. 

El proceso de expropiación, es un proceso a través del cual se sustrae total o parcialmente 
una propiedad privada en beneficio del Estado, su fin es favorecer el interés social. 

Casos en que procede la expropiación:
Por   motivos   de   utilidad   pública   o   interés   social:   procede   por   mandato   constitucional.   La 
puede determinar el legislador y se puede adelantar por vía administrativa. Requisitos: 1. 
Utilidad pública, 2. Definición por el legislador, 3. Sentencia judicial, 4. Indemnización previa.
En caso de guerra: puede ser declarada por el gobierno nacional sin indemnización previa.
Por motivos de utilidad social: ejecución y desarrollo de industrias.
Para la ejecución de obras públicas.
Para la ejecución de servicios públicos. 

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Una   vez   se   tiene   la   copia   del   diario   oficial,   se   inicia   el   proceso   judicial,   admitiendo   la 
demanda, se debe aportar la actuación de la administración y un comunicado de la oficina 
de registro con los gravámenes que tenga el bien, se debe citar al propietario, usufructuario, 
tenedor. Se notifica a los demandados y ellos deben contestar la demanda, no hay lugar a 
proponer excepciones. No hay audiencia de conciliación. 

La demanda se acompaña con copia de la resolución que decreta la expropiación, certificado 
a cerca de la propiedad y los derechos reales constituidos sobre ellos, si los bienes están 
sujetos a registro se dirige contra los titulares   de derechos reales, contra los acreedores 
hipotecarios, prendarios, que  aparecen  en el certificado  de registro, contra  los tenedores  
cuando sus contratos consten en escritura pública inscrita.

Se da traslado al demandado en un término de 3 días, si transcurren 2 días y el auto que 
admite la demanda no se ha podido notificar, el juez emplaza a los demandantes por edicto  
fijado por 3 días en la secretaria del juzgado, se publica por una vez en un diario de amplia 
circulación de la localidad y en una radiodifusora del lugar. Copia del edicto se fija en la 
puerta del bien objeto de expropiación. Si el demandado no habita ni trabaja en el bien, pero 
figura en el directorio telefónico, se enviará al lugar en él consignado, copia del edicto.

Si cumplidas estas formalidades los demandados no se presentan en los 3 días siguientes 
se les nombra curador ad litem. No son admisibles excepciones de ninguna clase, pero el 
juez   en   la   sentencia   se   pronunciará   de   oficio   sobre   los   eventos   de   falta   de   jurisdicción, 
compromiso   o   cláusula   compromisoria,   inexistencia   del   demandante   o   del   demandado, 
incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado, o ineptitud de la 
demanda   por   falta   de   requisitos   formales   o   indebida   acumulación   de   pretensiones.   Si 
encuentra   fundada   alguna   de   estas   circunstancias   así   lo   manifestará   y   se   abstendrá   de 
resolver la expropiación.
Vencido el término de traslado el juez dictará sentencia y si decreta la expropiación ordenará 
cancelar los gravámenes, embargos e inscripciones que recaigan sobre el bien o bienes 
expropiados,   y   la   sentencia   se   notificará   personalmente,   si   no   es   posible   la   notificación 
personal se hará por edicto que se fija por 1 día en la secretaría del despacho.

La sentencia que deniegue la expropiación, es apelable en el efecto suspensivo, la que la 
decreta en el efecto devolutivo

Los peritos deben estimar el valor de la cosa expropiada y la indemnización a favor de los 
interesados. Se entregan al demandante los bienes expropiados y se deja copia de que se 
consigno el monto de la indemnización. Ejecutoriada la sentencia se registra junto con el 
acta de entrega, para que se de título de dominio al demandante. Si un tercero alega la 
posesión   material   o   derecho   de   retención   sobre   la   cosa,   puede   presentarse   al   proceso 
dentro de los 10 días siguientes a la terminación de la diligencia, para que por incidente se 
decida   sobre   el   derecho.   Si   se   resuelve   a   favor   del   opositor,   los   peritos   evaluarán   las 

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indemnizaciones y se le entrega de la suma consignada por el demandante. El auto que 
decida el incidente es apelable en el efecto diferido.  

La   entrega   de   los   bienes   pude   hacerse   antes   del   avalúo,   cuando   el   demandante   así   lo 
solicite   y   hay   consignado   a   ordenes   del   juzgado,   como   garantía   del   pago   de   la 
indemnización, una suma igual al avalúo catastral vigente más un 50%.
 
Registrada la sentencia y el acta, se hará entrega de la indemnización, pero si el bien estaba 
gravado   con   prenda   o   hipoteca   el   precio   queda   a   órdenes   del   juzgado   para   que   los 
acreedores puedan ejercer sus derechos en proceso separado. Si son los bienes materia de  
embargo, secuestro o inscripción, el precio queda a órdenes de la autoridad que los decreto; 
si están sujetos a condición resolutoria, se le entregará al interesado  a título de secuestro, 
que subsiste hasta que sea fallida, debe garantizar su devolución si se cumple la condición.

Si el superior revoca la sentencia, ordena al inferior que ponga al demandado en posesión a 
tenencia   nuevamente,   se   puede   condenar   al   demandante   al   pago   de   los   perjuicios 
causados, incluido el valor de las obras necesarias para poner la cosa en el estado que se 
encontraba. Cumplida una vez la liquidación se entrega al demandante el saldo que queda.

Proceso de deslinde y amojonamiento

Todo dueño de un inmueble tiene derecho a que se fijen los límites que lo separan de los 
inmuebles colindantes. Si se ha quitado de su lugar algún de los mojones que deslindan 
predios comunes, el dueño   del predio perjudicado tiene derecho a pedir que el que lo ha 
quitado lo reponga a su costa y le indemnice los daños. 

Pueden demandar el propietario pleno, el nudo propietario, el usufructuario y el comunero 
del bien, el poseedor material con más de un año de posesión. Si el dominio del predio 
continuo   se   encuentra   en   indivisión,   la   demanda   se   dirige   contra   los   titulares   de   los 
correspondiente derechos reales.

La   demanda  debe   expresar  los linderos de  los predios  y sus zonas  limítrofes.  A ella  se 


deben   anexar   el   título   del   derecho   invocado,   certificado   del   registrador   de   instrumentos 
públicos sobre la situación jurídica de los inmuebles; prueba siquiera sumaria de la posesión 
material del demandante y certificación de que su derecho no se encuentra inscrito.

Se da traslado de la demanda por 3 días, se de la certificación se desprenden otros titulares 
de derechos reales principales, en el auto que admite la demanda se ordena su citación 
personal, para que comparezcan como litisconsortes en un término de 3 días.

Se pueden proponer excepciones previas y las de cosa juzgada o transacción, las que se 
deciden   por   incidente,   una   vez   surtidos   los   traslados   y   cumplidas   las   medias   de 
saneamiento. 

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Para la diligencia de deslinde el juez señala fecha y hora para el deslinde y en la providencia  
previene a las partes para que presenten los títulos a  más tardar el día de la diligencia, en 
ese mismo auto se designan peritos.

Una vez se haga el desplazamiento al lugar, se escuchan los testigos a petición de parte o 
de oficio, se examinan los certificados para verificar los linderos que en ellos aparezcan, y se 
oirá a los peritos, cuyo dictamen puede ser adicionado o aclarado en la diligencia pero no 
objetable.       Si   se   encuentra   que   los   linderos   no   son   colindantes   se   dicta   auto   de 
improcedencia de deslinde; si es al contrario ordena la imposición de los mojones. 

Si no hay oposición o si es parcial, el juez coloca a las partes en posesión de los terrenos 
con arreglo a la línea fijada en lo que no fue objeto de oposición. En el primer caso, se 
pronuncia   inmediatamente   la   sentencia,   declarando   en   firme   el   deslinde   y   ordenando 
cancelar la inscripción de la demanda y protocolizar el expediente en una notaria del lugar. 
Hecha la protocolización el notario expedirá a las partes copia del acta para su inscripción en 
el registro.  

Si fuere necesario suspender la diligencia el juez señala fecha y hora para dentro de los 5 
días siguientes continuar. De la diligencia se levanta acta que será firmada por todos los que 
en ella intervinieron. 

Si hay oposición el opositor dentro de los 10 días siguientes debe  instaurar una demanda en 
la cual formaliza y alega los derechos que considere tener en la zona discutida y puede 
solicitar   el   reconocimiento   y   pago   de   mejoras.   De     la   demanda   se   corre   traslado   al 
demandado por un término de 10 días, con notificación por estado y sigue el trámite de un 
proceso ordinario. La sentencia que se dicte en este proceso resuelve sobre la oposición al 
deslinde y las peticiones de la demanda, si modifica la línea fijada expresará la definitiva, 
dispondrá el amojonamiento si es del caso.

Si pasados los 10 días dentro de los cuales se puede formalizar la oposición, el opositor no 
formula demanda, el juez declara desierta la oposición y ordena las medias pertinentes.

Si   el   colindante   tiene   mejoras   en   el   inmueble   que   deba   pasar   a   otro,   puede   retenerlas  
mientras no se pague su valor, en las diligencias se practican pruebas y el juez decide si se 
deben reconocer. 

PROCESOS DIVISORIOS

La comunidad es una casa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna 
de  ellas haya contratado  sociedad  o celebrado  convención relativa a la misma  cosa.   El 
fraccionamiento   de   la   titularidad   se   traduce   en   la   formación   de   cuotas   para   los   distintos 
sujetos. Un solo derecho pertenece a varias personas (comunidad  singular), conjunto  de 

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derechos a una o varias personas (comunidad universal). El derecho de propiedad pertenece 
solidariamente   a   varias   personas   y   no   hay   división.   Puede   pertenecer   a   varios   no 
solidariamente,   el   contenido   de   la   propiedad   se   encuentra   dividido   en   partes   de   igual   o 
desigual calidad. 

La comunidad termina:
Por la reunión de los cuotas en una sola persona.
Por la destrucción de la cosa común.
Por la división del haber común.

División material y venta de la cosa común: 
Procede   cuando   se   trata   de   bienes   que   puedan   partirse   materialmente   sin   afectar   los 
derechos de los condueños, en los demás casos procede la venta. La demanda se dirige 
contra todos los comuneros y se acompaña de la prueba de que las partes son condueños, 
si los bienes son sujetos a registro se acompaña con un certificado del registrador sobre la 
situación jurídica del bien. De ella se da traslado por 10 días.

Si no se proponen excepciones previas ni de otra naturaleza, ni oposición, se decreta la 
división   por   auto.   Si   propuestas   no   prosperan     en   el   auto   que   las   decide   se   decreta   la  
división.   Si se proponen simultáneamente excepciones previas y oposición, o solo esta, el 
juez decreta pruebas a petición departe o de oficio y señala el término de 20 días para su 
práctica, vencido el cual resuelve lo que fuere conducente. Si prosperan las excepciones 
previas se tramitaran de cuerdo a la parte general para ellas. 

El auto que decrete la división ordena el avalúo y designa peritos. Se aprecian por separado 
el valor de las mejoras alegadas por terceros y de las zonas donde ellas se encuentren, es 
apelable este auto. Si las partes fueren capaces, podrán de común acuerdo prescindir del 
avalúo y señalar el valor del bien. Si no se presentan objeciones al avalúo, dentro de los 3 
días siguientes las partes pueden designar partidor o si todas son capaces podrán solicitar 
autorización   para   hacer   la   partición   por   sí   o   por   sus   apoderados.   Se   da   un   término   no 
superior a dos meses al partidor para su trabajo, es prorrogable por justa causa, el partidor 
puede pedir las instrucciones del caso, a fin   de hacer las adjudicaciones de conformidad 
con los condueños en todo lo que estuvieren de acuerdo o de conciliar.  

Presentada la partición el juez dictará sentencia de plano si así la solicitan los interesados. 
En los demás casos dará traslado de la partición a todos por un término de 5 días, dentro del 
cual se pueden formular objeciones. Si no se proponen objeciones el juez dicta sentencia 
aprobatoria de la partición. Las objeciones se tramitan como incidente. Si el juez encuentra 
fundada alguna objeción, ordenará que se rehaga la partición en el término que señale y 
expresa el sentido en que debe hacerse de nuevo. De igual forma el juez puede ordenar que  
se rehaga la partición cuando encuentre que no se ajusta a derecho. Rehecha la partición, el 
juez la aprueba si se encuentra ajustada al auto que la ordenó.   El juez reemplazará al 
partidor cuando no presente la partición o no la rehaga en el término señalado. 

368
Registrada la partición, cualquiera podrá solicitar que se haga entrega de la parte que le 
haya sido adjudicada

Decretada la venta y en firme el avalúo se procede al remate correspondiente la base para 
hacer postura será el valor total del avalúo. Frustrada la licitación por falta de postores se 
repetirá cuantas veces sea necesaria, y la base entonces será del 70% para el remate de 
bienes muebles es necesario su secuestro previo. El comunero que   haga postura deberá 
hacerla   de   la   misma   forma   que   los   terceros,     pero   con   deducción   de   su   cuota   en   la 
proporción a la base. Registrado el remate y entregada la cuota al rematante, el juez dicta 
sentencia de distribución de su producto entre los condúcenos, en proporción los derechos 
de casa uno.

El comunero que tenga mejoras en la cosa común debe reclamar su derecho en la demanda 
o en la contestación, especificándolas y pidiendo pruebas. Si se formula oposición, el juez 
decide   sobre   las   mejoras   en   el   auto   que   la   resuelva,   si   no   el   reclamo   se   tramita   como 
incidente     en   el   auto   que   la   resuelva   el   juez   pedirá   a   los   peritos   que   las   evalúen   por 
separado.  El que a hecho mejoras y estas están situadas en un parte que no le corresponde 
puede hacer uso de la retención en el acto de entrega y conservar el inmueble hasta le sea  
pagado el valor de la mejora. 

Los gastos de la división serán asumidos por los condueños en proporción a sus derechos. 

Decretada la venta del bien, cualquiera de los demandados puede pedir dentro de los 3 días 
siguientes a aquél en que el avalúo quede en firme que se haga efectivo su derecho de 
compra. El juez determina por auto el precio del derecho y la proporción en que han de 
comprar el bien los demandados que hubieren ofrecido hacerlo. En dicho auto se prevendrá 
a   estos  para   que   consignen   la   suma   dentro   de   los  10   días  siguientes  a   menos   que   los 
comuneros les concedan un plazo que no puede ser superior a 6 meses. 

División de grandes comunidades:
Cuando el bien sea una comunidad territorial que pertenezca a más de 20 comuneros, o su 
número   fuera   incierto,   la   demanda   debe   expresar,   el   nombre,   apellidos,   vecindad   del  
demandante y de los comuneros de los que se tenga noticia y en su caso de que no sean  
conocidos o sean inciertos se afirma tal situación bajo juramento. Se indicará el nombre, 
situación y linderos del bien común, con indicación de su cabida exacta, clase de tierra, 
servidumbres  de   que   goce   o   que  lo   afecte   y  los  nombres  de   quienes  tengan   mejoras  o 
posesión   en   el   inmueble.   Se   debe   acompañar   a   la   demanda   la   prueba   de   que   el 
demandante es comunero, o que lo fueron sus antecesores, en este caso debe demostrar la 
indivisión por lo menos por 20 años. Debe anexar también certificado del registrador sobre la 
propiedad del inmueble, 

De la demanda se da traslado a los demás comuneros por edicto que debe contener el 

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nombre   del   demandante.   El   emplazamiento   a   todos   los   que   se   pretendan   comuneros   o 
aleguen mejoras o posesión para que comparezcan al proceso, la ubicación del bien. Se 
debe fijar el edicto por 20 días en la secretaría del juzgado y se publica por una vez y dentro 
del mismo término en un diario de amplia circulación y por medio de una radiodifusora  del 
lugar. Además de las publicaciones si el juez l considera necesario se fijarán carteles en los3 
lugares mas concurridos  de la cabecera del municipio de ubicación del bien. Transcurridos 
15   días   desde   la   última   de   las   publicaciones   queda   surtido   el   emplazamiento.   A   los 
demandados conocidos cuyo lugar de habitación se señale en la demanda se les notificará 
personalmente.  

Los   comuneros   pueden   hacer   valer   sus   derechos   antes   de   que   quede   surtido   el  
emplazamiento,  indicando   la   cuota  en   que   el   bien   común  les  corresponda  y  acreditando 
prueba de su calidad de comunero. Deben presentar la intervención por escrito y pueden en 
él proponer excepciones y oponerse a la división. 

Si   alguien   ha   adquirido   zonas   determinadas   del   bien,   antes   de   cumplirse   el   término   del 
emplazamiento, podrá pedir que se excluya su zona de la división, acompañando la solicitud 
con los títulos en que apoye su derecho. La misma petición la deberá hacer quien alegue 
haber adquirido la zona por prescripción. Cada petición se tramita en cuaderno separado.

Quien haya realizado mejoras puede pedir durante el término del emplazamiento que estas 
le sean reconocidas. También se tramitan en cuaderno separado. 

Una vez se surta el emplazamiento, el juez debe reconocer el derecho a intervenir a quienes  
hubieren comparecido. Si estos no proponer excepciones previas ni formulan oposiciones, 
en el mismo auto el juez resuelve la división y si la decreta indica a los comuneros entre 
quienes debe hacerse, con la expresión de cada cuota. Decretada la división, se da traslado 
de las solicitudes de exclusión de zonas por un término común de 10 días, a fin de que se 
hagan   pronunciamientos   sobre   ellas   y   se   pidan   pruebas,   vencido   el   traslado   se   da   un 
término de 30 días para practicarlas. 

El juez con intervención de peritos realizará una inspección judicial, con el fin de determinar 
si las zonas que pretenden ser excluidas hacen parte del inmueble común y si corresponden 
a las determinadas en los títulos allegados. En caso de alegar prescripción se verificará la 
explotación económica invocada como fundamento. 

Vencido el término de pruebas, se dicta sentencia y si se declaran excluidas algunas zonas 
se deben inscribir en la oficina de registro. Las mejoras se tramitan y deciden conjuntamente 
como incidente una vez ejecutoriada la providencia que decrete la división. 

Posteriormente el juez designa hasta 3 agrimensores para que hagan la mensura, avalúo y 
partición del inmueble.  Los posicionados deben presentar un presupuesto de los gastos que 
puede ocasionar el trabajo, con el término para realizar la labor, de él se da traslado por 3 

370
días. En el auto que lo admita, se establece la cuota que debe satisfacer cada comunero que  
debe ser proporcional a su derecho. 

Los agrimensores deben levantar el plano topográfico del inmueble con indicación de su 
cabida, vías de acceso, servidumbres, corrientes de agua, clases de tierra y datos de interés 
para el proceso. Deben practicar el avalúo por sectores, según la calidad de las tierras, su 
situación   y   demás   circunstancias   que   puedan   servir   para   determinar   el   precio.   Además 
deben realizar la partición con determinación del lote que corresponde a cada comunero y 
del valor de la adjudicación. Si a algún comunero se le hizo el reconocimiento de mejoras en 
determinada zona se preferirá para la adjudicación de la misma. Si las mejoras no quedan 
comprendidas dentro de la zona adjudicada se avaluarán separadamente para su pago. 

Presentada   la   partición,   el   juez   dicta   de   plano   la   sentencia   aprobatoria   si   todos   los 


comuneros lo solicitan. De no ser así, les da traslado por término común de 20 días para que 
formulen   objeciones,   las   cuales   no   pueden   referirse   al   avalúo.     Vencido   el   traslado,   se 
decretan las pruebas pedidas y las que el juez considera convenientes y se señalan 30 días 
para su práctica. Expirado el término el juez resuelve y si encuentra fundada alguna objeción 
ordena que se rehaga la partición en el término que señale, puede el juez ordenar que se 
rehaga la partición si encuentra que no se ajusta a derecho. Rehecha la partición, el juez la 
aprueba   por   sentencia   si   esta   ajustada   a   lo   ordenado   sino   ordena   reajustarla.     El   juez 
reemplazará al partidor que no presente la partición o no la rehagan en el término señalado. 
Los comuneros pueden pedir al juez que sea entregada la cuota que cada uno pertenece 
dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia aprobatoria de la partición. 

Designación de administrador en el proceso divisorio:
Cuando no haya administrador de la comunidad y solo algunos de ellos exploten el inmueble 
en   virtud   de   contratos   de   tenencia,   podrán   los   demás   solicitar   el   nombramiento   de   un 
administrador. La petición se formula en cualquier etapa del proceso, después de decretada 
la   división,   a   ella   se   acompaña   prueba   siquiera   sumaria   de   los   contratos.   El   juez   debe 
resolver previo traslado por 3 días a las partes, si encuentra fundada la solicitud, prevendrá 
para que se nombre el administrador dentro de los 5 días siguientes. Vencido este término 
se   señala   fecha   y   hora   para   audiencia,   para   designar   el   administrador,   y   si   se   formula  
oposición en la audiencia se practicarán las pruebas y se resolverá. Los comuneros que 
concurran pueden nombrar el administrador por mayoría de votos, cada comunero tendrá 
tantos votos cuantas veces se comprenda en su cuota la del comunero con menor derecho,  
y si no llegan a acuerdo el juez procederá a designar al administrador. 

El   administrador   debe   prestar   caución   para   garantizar   el   cumplimiento   de   sus   deberes, 


dentro   de   los   10   días   siguientes   a   aquel   en   que   se   le   comunique   su   designación.   Él 
representa a los comuneros en los contratos de tenencia, percibe las rentas estipuladas y  
recibe  los  bienes a  la  expiración  de ellos. Tiene  obligaciones de  secuestre, y puede  ser 
removido   por   las   mismas   causas   que   éste.   Una   vez   concluido   el   proceso   divisorio   el 
administrador cesará en el ejercicio de sus funciones; rendidas las cuentas y consignado el 

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saldo que se hubiera deducido a su cargo, el juez lo distribuirá entre los comuneros, en 
proporción a sus derechos y cancelará la caución mediante auto apelable.

Diferencias entre administrador y comunero:
Cuando se presenten diferencias sobre la forma como el administrador realiza sus labores, 
se tramitan como incidente en el respectivo proceso divisorio a continuación de la audiencia 
en la que se hizo el nombramiento.

PROCESOS DE LIQUIDACIÓN

Proceso de sucesión:
Apertura del testamento cerrado en caso de oposición:
Se entrega al juzgado por parte de la notaría la cubierta del testamento y una copia de lo 
actuado allí; una vez reconocidas las firmas, se extiende acta del estado en que la ésta se 
encuentre, con la expresión de las circunstancias de interés y se señala fecha y hora para la 
audiencia para resolver la oposición. Si se conoce la dirección del opositor se le enviara 
telegrama para que comparezca a la audiencia, si no comparece el juez rechaza de plano 
por auto que no admite recursos. Si asiste decreta y practica las pruebas solicitadas y las 
que de plano decrete y resuelve por auto apelable.

Rechazada la oposición, se publica y abre el testamento, se protocoliza con todo lo actuado 
en la audiencia. 

Si no se reconocen las firmas plasmadas en el testamento, por el notario o  los testigos, o si 
no   fueron   abonadas   debidamente,   el   juez   prosigue   a   la   apertura   y   publicación   y   deja 
constancia en el acta. De igual manera se actuará cuando el notario  o los testigos afirmen 
que la cubierta del testamento tenga señales de haber sido abierta.

En estos casos el juez declara que el testamento no es ejecutable mientras no se declara su 
validez en un proceso verbal.

Publicación del testamento otorgado ante cinco testigos:
Se   dirige   petición   ante   el   juez   del   lugar   donde   se   otorgó,   acompañada   del   escrito   que 
contenga al testamento y la prueba de defunción del testador.

El juez cita a los testigos a una audiencia para que reconozcan sus firmas y la del testador.  
Surtida la audiencia el juez declara nuncupativo el testamento y procede rubricarlo en todas 
sus páginas, con indicación del día en que se hace, deja copia de lo actuado y protocoliza el 
expediente en la notaria del lugar.

Si  las  firmas no  son  reconocidas o  se  establece  que las  disposiciones no son  las de  la 
voluntad del testador, el juez no declara nuncupativo el testamento y la discusión se puede 
ventilar en un proceso ordinario. 

372
Reducción del testamento verbal al escrito.
Se presenta solicitud ante el juez del lugar donde se otorgo el testamento, dentro de los 30  
días siguientes al de la defunción del testador. Se debe acompañar la prueba de la muerte 
del testador y se solicita que se reciba a declaración de los testigos. Y de las personas que 
dicen tener conocimiento de los hechos. Si procede la petición, se ordena en audiencia la 
recepción de las declaraciones. Previamente a la audiencia se emplaza a los interesados por 
un edicto  que se fija en la secretaria del despacho por cinco días y se publica en un diario 
de amplia circulación. Una vez recibidos los testimonios, el juez declara la validez de las 
disposiciones, siempre que de las declaraciones aprecie que esa fue la última voluntad del 
testador, y ordenará que ello valga como testamento. Si no resulta que de las declaraciones 
la  voluntad  del testador, no  resulta  el  testamento  verbal. Si  se  establece  que  el testador 
falleció después de los 30 días siguientes a la fecha de su otorgamiento, el juez declara al 
testamento inexistente 

Medidas cautelares: 
Dentro de los 30 días siguientes a la muerte del causante toda persona que demuestre su 
interés en la sucesión podrá solicitar que el testamento y los bienes del causante se guarden 
bajo sello y llave. A esta solicitud se acompaña la prueba de defunción y se determinan con 
precisión los bienes y el lugar donde se encuentran. Si es procedente la solicitud, se señala 
fecha y hora para la diligencia que será dentro de los dos días siguientes.

Práctica de la guarda y aposición de sellos:
Se hace primero una lista de los bienes muebles de uso doméstico y se dejan a su tenedor si 
éste lo solicita. Se hace una lista de los libros de cuenta y los documentos que encuentre,  
que serán puestos en una cubierta sellada, estos documentos se desplazan al despacho del  
juez. Se cierran bajo llave las puertas de habitaciones y locales que se destinen para la  
guarda   de   los   bienes   muebles.   Se   depositan   las   joyas   y   bienes   preciosos   en 
establecimientos   bancarios,   y   se   decreta   su   secuestro.   Se   consigna   en   una   cuenta   de 
depósitos judiciales el dinero que se encuentre. La policía custodiará los bienes muebles 
dejados bajo guarda u sello. Se extiende por parte del juez acta de la diligencia.

La guarda de los bienes terminará si dentro de los 10 días siguientes a la práctica de la 
diligencia no se ha iniciado el respectivo proceso de sucesión, el juez entonces declara el 
secuestro   provisional     de   los   bienes.   Hincado   en   proceso   se   levantan   las  medidas   y  se 
entregan a quienes tengan derecho a administrarlos.

La policía solo puede intervenir en la aposición de sellos.

Embargo y secuestro provisionales:
A petición de cualquier persona que demuestre interés, se puede decretar por el juez el 
embargo y secuestro provisional de los bienes sujetos a registro, que estén en cabeza del 
causante   y   el   secuestro   de   los   que   pertenecen   al   cónyuge.   Se   secuestran   también   los 

373
muebles que no puedan dejarse bajo llave.

Se hace entrega la secuestre de los bienes, si una persona los tiene por orden judicial, no se  
realizará secuestro; si existen bienes consumibles, en la diligencia se autoriza al secuestre 
para que los enajene.

El cónyuge puede solicitar que se levante el secuestro sobre sus bienes y se tramita como 
incidente. 
Se extiende acta y se relaciona todo lo entregado al secuestre y se remite lo actuado al juez, 
se puede decretar el secuestro provisional después de iniciado el proceso de sucesión.
El secuestro provisional termina por orden del juez, cuando los bienes deban entregarse al 
curador de la herencia yaciente, o cuando se deban entregar a un albacea con tenencia de  
bienes; o cuando se ordene entregar los bienes al heredero, cónyuge reconocidos en el 
proceso.

Herencia yaciente:
Si dentro de los 15 días siguientes a la apertura de la sucesión no se hubiere aceptado la 
herencia o una cuota de ello, ni hubiere albacea con tenencia de bienes, el juez de oficio o a  
petición del cónyuge o de cualquiera de los parientes o dependientes del difunto o quien  
pretenda entablar demanda contra ella, declarará yaciente la herencia y designará curador. 
Se deben relacionar en la solicitud los bines del causante y el lugar de su ubicación.

El   juez   ordena   publicar   la   declaración   en   un   diario   de   amplia   circulación   y   hace   el 


emplazamiento de quienes crea que tienen derecho, si existe testamento en el edicto se 
incluyen los nombres de los legatarios. Si existieren herederos extranjeros, el cónsul del país 
a que pertenezcan podrá proponer candidato para curador.

Una vez posesionado el curador, deberá prestar caución dentro de un término de 10 días y si 
no lo hace se procederá a su reemplazo. Una vez efectuada, se le discierne del cargo y se 
señala fecha y hora para hacer entrega de los bienes relictos. 

Si transcurridos dos años desde la muerte del causante nadie reclama la herencia, el juez  
ordena su remate, previo escrito al ICBF, del precio de la venta se deducirán los gastos 
causados por la administración y los honorarios del curador y el sobrante se consigna a 
órdenes del juzgado.

Los acreedores que tengan títulos ejecutivos contra el causante, podrán solicitar que   se 
reconozcan sus créditos en cualquier oportunidad, se da traslado de su solicitud por 3 días al 
curador.

El   curador   podrá   entregar   a   los   herederos   las   especies   muebles   y   el   dinero   que   se   le  
entregaros,  previa   autorización   del   juez  a  solicitud   de   aquel   o   del   interesado.   Si   hubiere 
legados   de   bienes   muebles,   los   legatarios   podrá   solicitar   su   adjudicación,   se   ello   se   da 

374
traslado   al   curador   por   tres   días,   y   el   juez   la   decidirá   en   sentencia   que   pronunciará 
transcurridos 6 meses desde la declaración de yacencia o en la aprobación de la partición si 
se han presentado herederos.

El curador representa la herencia y tiene las atribuciones de un secuestre.

Si han transcurrido veinte años después de la muerte del causante y no se han presentado 
herederos a reclamar la herencia, el juez la declara vacante. Pero si aparecen antes de que 
sea declarada vacante, las diligencias continuarán como en el proceso de sucesión. 

Demanda:
Nombre y vecindad del demandante e indicación del interés que la asiste.
Nombre y último domicilio del causante.
Relación de los bienes de que se tenga conocimiento.
Relación del pasivo que grave la herencia.
Manifestación de aceptar pura y simplemente o con el beneficio de inventario.

Anexos:
Prueba de defunción del causante.
Copia del testamento y de la escritura de protocolización.
Pruebas del estado civil que acrediten el grado de parentesco del demandante y el de cujus.
Prueba del matrimonio si el demandante es el cónyuge sobreviviente.
Prueba del crédito invocado si el solicitante fuere acreedor hereditario.

Apertura del proceso:
Una   vez   presentada   la   demanda,   el   juez   declara   abierto   el   proceso   y   ordena   el 
emplazamiento a los que se crean con derecho, por edicto que se fija por 10 días en la 
secretaria del juzgado y se publica una vez en un diario de amplia circulación del lugar y 
además se transmite por una radiodifusora local; el auto que niega la demanda es apelable 
en efecto suspensivo y el que declara abierto el proceso es apelable en el efecto devolutivo.

Reconocimiento de interesados:
En   el   auto   que   se   declare   abierto   el   proceso   se   reconoce   a   los   herederos,   legatarios, 
cónyuge y albacea siempre que acrediten sus derechos.
Los   acreedores   pueden   hacer   valer   sus   créditos   en   el   proceso   hasta   que   termine   la 
diligencia de inventario, que decide sobre su inclusión en él.
Desde que se declare abierto el proceso, hasta que se apruebe la partición o adjudicación, 
cualquier heredero o legatario, el cónyuge o albacea, puede pedir que se le reconozca su 
calidad.
Si se presentan primero uno herederos y luego otros, solo se reconocen si tienen igual o 
mejor derecho.

Requerimiento para aceptar la herencia:

375
Todo interesado puede pedir antes o después de la iniciación del proceso que se requiera a 
un asignatario si acepta o repudia la herencia. Si no aparece y no tiene representante legal, 
se le nombra curador para la litis.

Aceptación por los acreedores del asignatario:
Mientras no se haya proferido sentencia aprobatoria de la partición o adjudicación, cualquier 
acreedor de un heredero a legatario que hubiere repudiado la asignación, podrá solicitar al 
juez   que   lo   autorice   para   aceptarla   hasta   la   concurrencia   de   su   crédito.   Se   concede   la 
solicitud si se ha presentado título que pruebe el crédito.

Repudiación de asignaciones a favor de un incapaz o ausente:
El juez puede autorizar la repudiación de una asignación a favor de un incapaz o un ausente, 
si se demuestra que la aceptación puede causarle perjuicio. Se tramita como incidente.

Opción entre porción conyugal, y/o gananciales:
El cónyuge puede hacer la elección antes de la diligencia de avalúos e inventario. Si guarda 
silencio se entenderá que opto por los gananciales.

Administración de la herencia:
El albacea la administra y a falta de este los herederos que la hayan aceptado. La sociedad  
conyugal será administrada por el cónyuge o el albacea.
En caso de desacuerdo, el juez a solicitud de los herederos o el cónyuge puede decretar el 
secuestro definitivo de los bienes.
En caso de desacuerdo entre el albacea, cónyuge y herederos, el juez decidirá de plano si 
no hay hechos que probar o por incidente si los hubiese. 

Requerimiento al albacea:
Desde   el   inicio   del   proceso   cualquiera   de   los   herederos   podrá   pedir   que   se   requiera   al 
albacea, para que acepte o no el cargo.

Entrega de bienes al albacea:
El juez le entregará los bienes al albacea que haya aceptado y que se refieran a su gestión 
en diligencia. Si el albacea no se presenta se declara caducado su nombramiento, excepto 
cuando justifique dentro de los 3 días siguientes. Si hay varios albaceas, la entrega se hace 
en un solo acto.

Atribución de deberes y remoción del albacea:
Tienen   las   propias   de   un   secuestre.   Las   solicitudes   de   su   remoción   se   tramitan   como 
incidente.

Restitución de bienes por el albacea, rendición de cuentas y honorarios:
Debe hacer entrega a quien corresponda, la diligencia se practica con intervención del juez y 
no admite incidentes. Si las cuentas no se presentan el juez a solicitud de los herederos, 

376
puede ordenar su rendición en un término que no supere 20 días; rendidas las cuentas se da 
traslado a los herederos por un término de 10 días, si las aprueban o guardan silencio el juez 
las aprueba, si se rechazan el juez declara terminada la actuación para que se rindan en 
proceso separado.

Inventario y avalúos:
Vencido el término emplazatorio y efectuadas las publicaciones, se señala fecha y hora para 
la diligencia de inventario de bienes y deudas de la herencia.
Pueden   concurrir   los   interesados.   El   inventario   será   elaborado   por   los   interesados   y 
presentado para su aprobación, con el valor que se asigne a los bienes. Si hay desacuerdo 
en el valor de los bienes el juez resuelve previo dictamen pericial. En el pasivo se incluyen 
las obligaciones que consten en título que preste mérito ejecutivo. Quienes  no concurran a 
la audiencia aceptan los bienes o deudas que los demás hayan aceptado.
Cuando   haya   de   liquidarse   la   sociedad   conyugal,   en   el   inventario   se   relaciona   lo 
correspondiente   a los activos y pasivos. En los activos se incluyen las compensaciones 
debidas   a   la   masa   social   por   el   cónyuge   o   el   difunto.   En   el   pasivo   se   incluyen   las 
compensaciones   debidas   por   el   cónyuge   o   por   el   causante.   Se   denuncian   por   la   parte 
obligada o que esta expresamente acepte las que denuncia la otra.
No se incluyen los bienes que formen títulos propios del cónyuge sobreviviente.
Se pueden solicitar inventarios y avalúos adicionales.

Traslado y objeciones:
Se da traslado a las partes por 3 días.
La   objeción   tiene   por  objeto  que  se   excluyan   partidas   que   se   consideren   indebidamente 
incluidas.
Se tramitan en un solo incidente.
Si no se formulan el juez aprueba los inventarios y avalúos.

Venta de bienes para el pago de deudas:
Si   aprobado   el   inventario   y   avalúo,   no   hay   dinero   suficiente   para   cancelar   deudas 
hereditarias o legados exigibles, el cónyuge, albacea o herederos pueden solicitar la venta 
de   determinado   bien   en   pública   subasta   o   en   una   bolsa   de   valores.   El   juez   resuelva   la 
solicitud después de oír a los interesados y les da traslado por 3 días.

Entrega de legados en especie:
Se   pueden   entregar   al   asignatario   con   la   autorización   del   juez.   No   se   puede   adelantar 
proceso   ejecutivo   para   el   cobro   de   la   asignación   mientras   no   haya   sido   aprobada   la 
adjudicación de bienes.

Exclusión de bienes de la partición:
Si se ha promovido proceso ordinario sobre la propiedad de bienes inventariados, el cónyuge 
o los herederos pueden solicitar que se excluyan de la partición. Se puede formular antes de 
que   se   decrete   la   partición,   se   acompaña   la   prueba   del   certificado   de   la   existencia   del 

377
proceso.

Beneficio de separación: 
Se   puede   pedir   antes   de   que   se   decrete   la   partición   por   los   acreedores   hereditarios   o 
testamentarios. Se debe anexar el documento donde conste el título aunque no sea exigible. 
Se tramita como incidente.

Posesión efectiva de la herencia:
Una vez aprobado el inventario, cualquier heredero puede solicitar al juez que expida a favor  
de   todos,   el   decreto   de   posesión   efectiva   si   hay   bienes  inmuebles,   y   que   se   ordene   su  
inscripción.

Decreto de partición y designación del partidor:
Aprobado el inventario y los avalúos, se decreta la partición a solicitud del cónyuge supérstite 
o de cualquier heredero o legatario, salvo cuando esté pendiente el remate de bienes. Al 
decretar la partición el juez reconoce al partidor que han designado los coasignatarios o el 
juez le dará 3 días si no lo han designado. Si no se designa dentro de ese término el juez lo 
designa. El representante del cónyuge o heredero que no tuviere la libre disposición de sus 
bienes deberá solicitar autorización para proceder a la partición, y el juez la concederá en el 
auto   que   decreta   la   partición;   posteriormente   designará   al   partidor   de   entre   la   lista   de 
auxiliares de la justicia, quien debe ser abogado titulado, y a quien se le fijará un término 
para hacer la partición.
Cuando hay testamento se acepta el partidor que se designa en él.

Partición por los interesados:
Cuando no hubiere testamento los interesados y el cónyuge pueden hacer la partición por si 
mismos o por conducto de sus apoderados  siempre que se solicite antes de que expire el  
término para designar partidor, y una vez realizada la partición se someterá a la aprobación 
judicial.

Reglas para el partidor:
El partidor puede retirar el expediente bajo recibo siguiendo las siguientes reglas:
Puede pedir a los coasignatarios o al cónyuge las instrucciones para la adjudicación si existe 
acuerdo entre ellos, sino, podrá intentar conciliación.
Cuando se trata de bienes indivisibles, solicitará al juez una audiencia para escuchar a los 
herederos y al cónyuge en sus ofertas, cuya base será el total del avalúo de los bienes que 
obre   en   el   proceso.  El   auto  que   hace   la   adjudicación   tiene  los  mismos  efectos  del   auto 
aprobatorio del remate. Los interesados pueden solicitar la concurrencia de extraños.
Para el pago de las deudas de la herencia que no se han cubierto, hará una hijuela para 
garantizar su pago.
Puede solicitar la venta de algunos bienes en pública subasta  para facilitar la partición. De 
ello se da traslado por tres días a los interesados, pasados los cuales el juez resuelve. Se 
puede solicitar esto también cuando haya obtenido autorización para realizar la partición por 

378
los interesados, y si la autorización estuviere suscrita por todos, el juez deberá acceder a 
ella.

Si   el   juez   encuentra   fundada   alguna   objeción,   ordena   que   se   rehaga   la   partición   en   el 
término que señale y expresa el sentido en que debe modificarse.
El juez de oficio puede ordenar que la partición se rehaga mediante auto, siempre que esta 
no se ajuste a derecho y el cónyuge o algún interesado sea incapaz o no tenga apoderado.
Rehecha la partición el juez deberá aprobarla por sentencia si se ajusta a lo ordenado, sino 
dicta nuevo auto que ordena al partidor reajustarla en el término que señale.
La sentencia que verse sobre bienes sujetos a registro, así como las hijuelas serán inscritas 
en la oficina de registro correspondiente.

En la sentencia aprobatoria se ordena la protocolización del expediente en la notaria que los 
interesados   han   señalado   o   en   la   que   el   juez   determine.   Son   apelables   en   el   efecto 
suspensivo los autos que declaran fundada una objeción y los que de oficio ordenan rehacer 
la partición.

Reemplazo del partidor:
El juez reemplaza al partidor cuando este no presente la partición, o no la rehaga o reajuste 
en el término señalado y le impone multa.

Remate de bienes de la hijuela de deudas:
Podrán pedir el remate de estos bienes los interesados o los acreedores y se hace dentro de  
los 5 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que apruebe la partición.

Entrega de bienes a los adjudicatarios:
Los interesados pueden solicitar al juez la adjudicación de los bienes a que tuvieron derecho 
en   virtud   de   la  partición,   dentro   de   los   5   días  siguientes  a   la   ejecutoria  de   la   sentencia 
aprobatoria, los que se ordena después del registro de esta. 

Si   al   hacer   la   adjudicación   de   un   bien   alguna   persona   acredita   aun   título   de   tenencia 


procedente del causante o del adjudicatario, se dejarán a salvo los derechos del tenedor, 
pero   se   le   prevendrá   para   que   en   lo   sucesivo   se   entienda   con   el   asignatario,   quien   se 
entiende subrogado en todos los derechos del causante.

Si los bienes se encuentran en poder de alguien que alegue posesión material, o de un 
tenedor   que   derive   sus   derechos   de   un   tercero   poseedor,   pueden   oponerse   a   la 
adjudicación.

No se admiten oposiciones de los herederos, ni del secuestre, ni del albacea. Los herederos 
pueden   alegar   derecho   de   retención   por   mejoras   puestas   en   el   inmueble   antes   del 
fallecimiento del causante.

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Adjudicación de la herencia:
El heredero único podrá pedir que se adjudiquen los bienes inventariados, presentándole 
trabajo de partición y los títulos de adjudicación y su registro si son bienes sujetos a ello. Si 
se han de pagar deudas testamentarias, debe determinar los bienes para su pago. El juez 
dicta y aprueba sentencia si se cumplen los anteriores requisitos.

Adjudicación adicional:
Si después de terminado el proceso de sucesión aparecen nuevos bienes, se puede solicitar 
su adjudicación presentando su partición y los títulos de adquisición.

Remates en el curso del proceso:
La base para la postura en el remate es el total del avalúo, si no hay postores para el remate 
este s repetirá cuantas veces sea necesario y la base será entonces del 70 % del avalúo. Si 
los interesados fueren capaces, aun habiendo avalúos antes de la licitación podrán pactar el 
precio y la base del remate, sin su publicación y su nuevo aviso. Cuando se rematan bienes 
muebles, estos deben estar secuestrados previamente. Si se va a realizar remate de bienes 
sujetos   a   registro   se   debe   presentar   un   certificado   sobre   propiedad   y   libertad   de   estos 
bienes.

Suspensión  de la partición:
La decreta el juez si no se han resuelto las controversias sobre los derechos a la sucesión 
por   testamento   o   abintestato,   desheredamientos,   incapacidad   o   indignidad   de   los 
asignatarios; o si no se han resuelto las controversias que versan sobre la propiedad de 
objetos en que alguien alegue un derecho exclusivo y que en consecuencia no deban entran  
en la masa partible, pero esa parte debe ser una parte considerable.

Las solicitudes de suspensión se formulan antes de que se dicte sentencia aprobatoria o la 
adjudicación. Se debe anexar el certificado de loa existencia del proceso ordinario, el cual 
una vez termine dará pasa a la sucesión.

Partición por el testador:
Una vez presentado el inventario y avalúo, el juez dicta sentencia aprobatoria de la partición, 
siempre que verse sobre bienes hereditarios, que se ajuste a derecho y que no haya que 
formar hijuela  de  deudas. Si  se  incluye  la  liquidación  conyugal,  el  cónyuge sobreviviente 
debe aceptar expresamente.
Si   no   se   reúnen   los   requisitos   anteriores,   se   designa   a   un   partidor   para   que   elabore   la 
partición, respetando en lo posible la voluntad del testador.

Partición adicional:
Hay   lugar   a   ello   cuando   terminado   el   proceso   de   sucesión   aparecen   nuevos   bienes   del 
causante   o   de   la   sociedad   conyugal,   o   cuando   el   partidor   dejo   de   adjudicar   bienes 
inventariados.
Presenta   solicitud   cualquiera   de   los   interesados,   el   cónyuge,   o   el   partidor,   haciendo   un 

380
detalle de los bienes.
Conoce de la adición el mismo juez que conoció de la sucesión, salvo que por razón de la 
cuantía no sea competente.
Si el expediente esta protocolizado, se debe acompañar copia del auto de reconocimiento de 
los   herederos,  del   inventario,   de   la   partición   y  adjudicación,   la   sentencia   aprobatoria,   su 
notificación y registro. Si no esta protocolizado se puede adelantar en el mismo expediente.
Si la solicitud no esta suscrita por todos los herederos o el cónyuge, se da traslado por 3 
días, vencidos los cuales se señala fecha y hora para el inventario y avalúo; si entre los 
interesados hay desacuerdo, se designa un perito para que haga el avalúo.
En el nuevo inventario se incluirán los bienes que no figuren en el anterior.
Del   inventario   y   avalúo   se   da   traslado   por   3   días;   se   pueden   presentar   objeciones   al 
inventario solo respecto de los bienes indebidamente incluidos. 

Sucesión procesal:
Si fallece alguno de los asignatarios después de haber sido reconocido en el proceso, sus 
herederos pueden intervenir en su lugar, pero en la partición la hijuela se hará a nombre del 
fallecido.

Acumulación de sucesiones:
Se puede iniciar un proceso para que en él se liquiden las sucesiones de ambos cónyuges y 
la sociedad conyugal.
Puede acumularse al proceso de sucesión de uno de los cónyuges el del otro que se inicie 
con posterioridad. Cualquiera de los herederos reconocidos puede solicitar la acumulación. 
Se   debe   anexar   copia   de   la   prueba   de   matrimonio   de   los   causantes   si   no   obra   en   el  
expediente.

Si el juez no puede conocer del nuevo proceso enviará los dos al juez competente. Esta 
solicitud solo se puede formular antes de que se haya aprobado la partición a adjudicación 
de los bienes en cualquiera de los dos procesos.

Conflicto especial de competencia:
Cualquiera de los interesados puede solicitar al juez que se abstenga de seguir conociendo  
del   proceso,   cuando   considere   que   éste   es   incompetente   por   razón   del   territorio.   Dicha 
solicitud debe indicar el juez competente y se resuelve de plano si la presentan todos los 
interesados, si no es así se tramita como incidente. Si prospera la solicitud se puede por 
auto remitir el expediente al juez competente.

Cuando dos o más jueces conocen de la sucesión de un mismo difunto, cualquiera de los 
interesados puede solicitar al juez o tribunal al que le corresponda dirimir el conflicto que  
determine la competencia, siempre que en ningún proceso exista sentencia ejecutoriada que 
apruebe la partición o adjudicación.

Se anexa a la solicitud la prueba del interés del solicitante, la existencia de otros procesos y 

381
el estado en que encuentran. Se tramita como incidente. En la providencia que dirima el 
conflicto se anulará lo actuado por el incompetente.

Proceso   de   liquidación   de   sociedades     conyugales   por   causa   distinta   de   muerte   de   los 


cónyuges:
Liquidación a causa de sentencia de jueces eclesiásticos:
La puede pedir cualquiera de los cónyuges. De la demanda se da traslado al cónyuge por 3 
días,   salvo   cuando   se   formula   por   ambos.   El   demandado   solo   puede   proponer   las 
excepciones de compromiso o cláusula compromisoria; no haberse presentado prueba de la 
calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de la comunidad, albacea y 
en general la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado; ineptitud de la 
demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones; 
pleito pendiente entre las mismas partes y obre el mismo asunto. También puede proponer 
como excepción previa la cosa juzgada y que el matrimonio no estaba sujeto  comunidad de 
bienes.  

Una vez admitida la demanda, surtido el traslado y resueltas las excepciones adversas al  
demandado, el juez ordena por edicto citar a los acreedores de la sociedad conyugal para 
que hagan valer sus derechos. El edicto se fija por 10 días en la secretaria del juzgado y se 
publica por una vez en un diario de amplia circulación y en una radiodifusora. 

Vencido   el   término   del   edicto,   el   juez   señala   fecha   y   hora   para   celebrar   audiencia   de 
inventario   de   bienes   y   deudas   de   la   sociedad   conyugal   y   el   respectivo   avalúo.   También 
designa peritos si las partes no se logran poner de acuerdo en su nombramiento   o en el  
valor de los bienes. Del inventario y avalúo se da traslado a las partes por tres días para que 
puedan objetarlos y pedir aclaraciones o complementaciones del dictamen pericial. En firme  
el   inventario,   si   no   hubiere   dinero   suficiente   para   cubrir     las   deudas,   cualquiera   de   los  
cónyuges puede pedir la venta de algunos bienes 

Liquidación  causa de sentencia de jueces civiles:
Se tramita igual que la liquidación a causa de jueces eclesiásticos 

Disolución, nulidad y liquidación de sociedades:
La puede solicitar cualquiera de los socios invocando las causales previstas en la ley o en el  
contrato social.

La demanda debe contener los requisitos de toda demanda y sus anexos. Además debe 
expresar los nombres de todos los socios   si es colectiva, de responsabilidad limitada, en 
comandita simple o de hecho; el nombre de los gestores y de quien ejerza la revisoría o 
vigilancia y administración, si es en comandita por acciones o el nombre del representante 
legal o de quien haga sus veces si es una sociedad anónima regular.  Se debe acompañar la 
copia de los instrumentos de constitución y sus reformas, el certificado sobre la existencia y 
representación y la prueba de socio del demandante.

382
Se corres traslado si es sociedad colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita simple 
o de hecho a los socios por 5 días. Si anónima por 30 días, al quien es el representante, 
pues lleva la personería de los socios hasta cuando la asamblea de accionistas nombre uno 
especial para el proceso. Se envía copia al revisor fiscal y a la superintendencia competente. 
Si es sociedad en comandita por acciones se corres traslado por 5 días a los socios gestores 
y a los comanditarios. 

La contestación, el trámite de excepciones, el periodo de pruebas, se sujetan a lo previsto 
para el proceso abreviado.   Vencido el periodo de pruebas se dicta sentencia y si en ella se  
declara disuelta la sociedad se ordena su liquidación, la inscripción en el registro y en la 
superintendencia, se ordena la publicación de la parte resolutiva por una vez en un periódico 
de amplia circulación.  

Realizado lo anterior, el juez fija 10 días para que en la forma estipulada en la ley o en los 
estatutos   se   designe   liquidador   principal   y   suplente.   En   este   caso   se   deben   posesionar 
dentro de los 5 días siguientes, si no lo hicieren, el juez hará las designaciones. El auto es 
apelable en el efecto diferido. El liquidador debe ser abogado titulado y puede solicitar ayuda  
de   un   contador   público.   No     podrá   ser   liquidador   quien   sea   acreedor   o   deudor   de   la 
sociedad, o quien tenga la calidad de socio, si no es anónima o en comandita por acciones, 
a menos que las partes decidan otra cosa. El liquidador tiene un término de dos meses para 
presentar el inventario y el balance. Dentro de los 5 días siguientes  a la notificación del auto 
que reconozca al liquidador, las partes lo pueden recusar y se tramita mediante incidente. El 
liquidador debe prestar caución para el manejo de los bienes sociales. Se debe publicar un 
aviso del nombramiento del liquidador y de su nombramiento e inscribir estos hechos en el  
registro público correspondiente.

Posteriormente, el administrador de la sociedad o gerente, debe entregar a liquidador los 
bienes, libros y papeles de ella, mediante inventario suscrito por ambos.  El liquidador actúa 
como representante de la sociedad en liquidación, tendrá los deberes de secuestre. Si en el 
inventario se relacionan acreedores distintos de los laborales, se deben convocar para que  
designen   un   apoderado   común   que   los   represente   en   el   proceso   y   un   interventor   que 
fiscalice las operaciones del liquidador. 

Una vez celebrada la audiencia precedente, se pondrá en conocimiento el inventario y el 
balance por un término de 5 días para que se puedan objetar. Las objeciones se tramitan 
conjuntamente   como   incidentes.   Si   no   se   formulan   objeciones   el   juez   por   auto   declara 
aprobado el inventario y el avalúo, este auto no tiene recursos. 

En firme el inventario y el balance, se dan 6 meses al liquidador para que proceda a la 
liquidación, este término puede prorrogarse por justa causa.   El liquidador debe presentar 
trimestralmente informes detallados sobre la liquidación que podrá en conocimiento de las 
partes por tres días.

383
Los acreedores sociales deben entenderse con el liquidador párale pago de sus créditos. 
Los pagos a los acreedores no pueden hacerse antes de aprobado el inventario y el avalúo, 
pero las acreencias laborales se tratan de cubrir tan pronto se causen.

El valor de los créditos de los acreedores que no concurran se consignarán en la cuenta de 
depósitos judiciales, con indicación del acreedor, esto se hace siempre que no concurran 
después del requerimiento hecho por el liquidador mediante aviso o la carta enviada a la 
dirección que aparece en los libros registrada. 

El liquidador también debe hacer reserva para el pago de las obligaciones condicionales de 
la sociedad que llegaren a hacerse exigibles, así como para las obligaciones litigiosas. Estas 
sumas se invierten en títulos de deuda pública y cédulas hipotecarias que debe poner a 
disposición del juez.

  Las dudas que tenga el liquidador se tramitan en cuaderno separado   y del escrito se da  
traslado a las partes por 3 días, para que expongan lo que consideren conveniente y soliciten 
pruebas. Vencido el término si no hubiere pruebas que practicar el juez resuelve lo que es 
conveniente,   de   lo   contrario   dará   un   término   de   10   días   para   practicarlas.   El   auto   que 
resuelve las dudas es apelable en el efecto diferido.

Una vez cancelado el pasivo externo de la sociedad, si los socios no piden al juez hacer ellos 
mismos la liquidación, o si ha sido rechazada la solicitud, el liquidador presenta el trabajo de 
partición, autorizado por el interventor. Podrá hacerse la partición antes de haber cubierto el 
pasivo   externo,  siempre   que   se   encuentren   en   firme   los  inventarios  y   avalúos  y  que  los 
socios coadyuven, si el juez acepta declara terminado el proceso. En la partición se debe 
expresar el nombre de los socios,   su interés social o el número de acciones, la cuota que 
corresponda y la forma de hacer el pago. 

El   juez   aprueba   en   sentencia   la   partición,   siempre   que   todos   los   socios   así   lo   soliciten, 
siempre que se haya pagado el pasivo o que los acreedores a quienes no se les hay pagado 
su crédito  manifiesten su conformidad. 

En   caso   contrario,   se   dará   traslado   de   la   partición   a   las   partes   por   10   días,   para   pedir 
explicaciones,   o   para   que   lo   puedan   objetar.   Si   alguna   parte   o   el   juez   de   oficio,   pide  
explicación o comprobantes, el liquidador debe presentarlos dentro de los 3 días siguientes a 
la notificación del auto que lo ordene. Si no se propone objeción, el juez dicta sentencia 
aprobatoria de la partición. Si se proponen se tramitan como incidentes, si ninguna prospera 
el  juez lo debe señalar así en  la sentencia  aprobatoria. Si  se  encuentra  fundada  alguna 
objeción, se ordena que se rehaga la partición en el término que se señale, igualmente el 
juez puede de oficio pedir que se rehaga la partición si no esta ajustada a derecho. De la 
nueva partición se puede pedir que se reajuste. 

384
Ejecutoriada la sentencia que aprueba la partición, el liquidador pagará a los socios, pero si 
estos no concurren a recibir el pago dentro de los 3 meses siguientes, su valor se debe  
consignar en la cuenta de depósitos judiciales. El liquidador debe informar sobre los pagos y 
consignaciones y presenta los comprobantes del caso. Si el juez encuentra correctas las 
operaciones,   declara   terminada   la   liquidación,   ordena   su   inscripción   y   también   la   de   la 
sentencia aprobatoria en el registro de comercio.

El liquidador puede ser removido de su cargo por incumplimiento de las funciones, por mal 
manejo, demoras injustificadas, o desobediencia a las órdenes del juez, sino presta caución 
dentro del término señalado. En este caso se tramita como incidente.

Liquidación sin previa disolución judicial:
Disuelta una sociedad por las causas prevista en la ley o por los estatutos, el liquidador 
designado puede pedir que se proceda a su liquidación aun cuando los socios o alguno de 
ellos se opongan. 

La demanda debe contener los requisitos de toda demanda y sus anexos. Además debe 
expresar los nombres de todos los socios   si es colectiva, de responsabilidad limitada, en 
comandita simple o de hecho; el nombre de los gestores y de quien ejerza la revisoría o 
vigilancia y administración, si es en comandita por acciones o el nombre del representante 
legal o de quien haga sus veces si es una sociedad anónima regular.  Se debe acompañar la 
copia de los instrumentos de constitución y sus reformas, el certificado sobre la existencia y 
representación y la prueba de socio del demandante.
 
Admitida la demanda el juez reconoce al liquidador y fija 5 días para la posesión, y si no se 
posesiona   el   juez   nombrará   su   reemplazo,   que   ejercerá   el   cargo   hasta   que   los   socios 
designen aquel que deba sustituirlo. Posesionado el liquidador se ordena por el juez registrar 
y publicar su nombramiento en un periódico de amplia circulación en el lugar del domicilio 
social y la inscripción en el registro de la Cámara de Comercio para lo cual se librará oficio, y 
se envía aviso a los socios en periódico de acuerdo a los artículos 589 y 639 C. P. C., en el 
que se cita a los socios para que hagan valer sus derechos. Dentro de los 10 días siguientes 
a   la   publicación  los  socios   pueden   oponerse   a   la   liquidación   con   base   en   objeciones  al 
reconocimiento   del   liquidador   o   en   la   falta   de   disolución   societaria.   Estas   objeciones   se 
tramitarán como un incidente de manera conjunta, y se aplica el procedimiento antedicho en 
el trámite liquidatorio ordinario. Si no prosperan las objeciones se seguirá el trámite de la 
disolución   judicial   y   liquidación   de   sociedades.   Igual   trámite   se   sigue   cuando   no   haya 
oposición ni objeciones.

Cuando   se   disuelva   una   sociedad   y   dentro   del   mes   siguiente   no   se   ha   designado   o 


posesionado   liquidador,   cualquiera   de   los   socios   puede   pedir   al   juez   que   decrete   la 
liquidación   y   designe   al   liquidador.   La   demanda   debe   contener   los   requisitos   de   toda 
demanda y además la prueba de que la sociedad esta disuelta. Si se admite la demanda el 
trámite a seguir es el de las disoluciones y liquidaciones anteriores.

385
Declaración de nulidad y liquidación:  
Se   puede   pedir   simultáneamente   la   nulidad   y   la   liquidación   de   cualquier   sociedad.   La 
demanda y el trámite será el estipulado para la disolución judicial y liquidación. 

PROCESOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Asuntos que comprende:
Licencia que se soliciten los padres o los guardadores para enajenar o gravar bienes de los  
representados.
La licencia para la emancipación voluntaria.
La designación del guardador.
La declaración de ausencia.
La declaración de muerte presunta por desaparecimiento.
Interdicción del demente o sordomudo y su rehabilitación.
Autorización en caso de adopción.
Insinuación de donaciones.
Corrección, sustitución, o adición de partidas del estado civil o del nombre.

La demanda contiene los requisitos de toda demanda con exclusión de los que se refieren al 
demandado o sus representantes. Se acompañan el poder para iniciar el proceso cuando se 
actúa   por   apoderado,   la   prueba   de   representación   legar   del   demandante,   si   se   trata   de 
personas naturales, los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer. Se 
puede retirar la demanda mientras no se hayan hecho las citaciones ordenadas en el auto  
que la admita y reformarse cuando haya alteración de las partes en el proceso, o de las 
pretensiones o de los hechos en que ella se fundamenta, así como cuando se piden nuevas 
pruebas; la  reforma   no   necesita  la   reproducción  de  la   demanda  a   menos que  el  juez lo 
considere conveniente y lo ordena para que se presente en el término de 3 días. Todo ello se 
puede hacer antes de la notificación del auto que decrete pruebas.

Una vez admitida la demanda, se ordenarán las citaciones y publicaciones y se decretan las 
pruebas pedidas en la demanda,  o las que de oficio el juez considere, se señala un término 
de 15 días para practicarlas. Si deben hacerse citaciones por edicto se practicarán una vez 
surtido el requisito. El juez pude prorrogar el término para practicar pruebas hasta por 10 
días. 

Se notifica al agente del ministerio público en los procesos de: Licencia que se soliciten los 
padres o los guardadores para enajenar o gravar bienes de los representados. La licencia 
para la emancipación voluntaria. La designación del guardador. La declaración de ausencia. 
La   declaración   de   muerte   presunta   por   desaparecimiento.   Interdicción   del   demente   o 
sordomudo   y   su   rehabilitación.   Autorización   en   caso   de   adopción.   Se   cita   para   que 
intervenga en el proceso para lo cual se debe acompañar la demanda de copia de ella en 
papel común. El agente podrá solicitar pruebas durante un término de 3 días contado a partir 

386
de la notificación. 

Expirado   el   término   probatorio,   se   dicta   sentencia   dentro   de   los   10   días   siguientes.   Las 
declaraciones   que   se   hagan   y   las   autorizaciones   que   se   concedan,   se   producirán   sus 
efectos mientras no sean sustituidas o modificadas por otras sentencias. 

Licencias o autorizaciones: en la sentencia se fija el término dentro del cual deben utilizarse, 
que no podrá ser mayor a 6 meses, vencido el cual se entiende extinguida.   La venta de 
bienes de incapaces o declarados ausentes se ordena hacerla en pública subasta, para lo 
cual se aplica lo relativo al proceso de sucesión. Si se trata de permuta el juez ordena que 
por peritos se avalúen los bienes, para que el negocio se efectúe de acuerdo al dictamen.
Transacción:  las  que   se   autoricen   requieren  aprobación   ulterior del  juez que  concedió  la 
licencia.
Reconocimiento   del   guardador   testamentario   y   discernimiento   del   cargo:   si   el   guardador 
solicita   que   se   le   discierna   el   cargo   debe   acompañar   a   la   demanda   copia   auténtica   del 
testamento, la partida de defunción del testador y la prueba de incapacidad del pupilo, y de  
ser  necesario   la   prueba   deque   no   se   haya   bajo   patria   potestad.     Si   con   esa   prueba   es 
suficiente, se prescinde del periodo probatorio y se pronuncia sentencia que lo reconozca. 
El guardador debe prestar caución y una vez lo haga, el juez fija fecha y hora para hacerle 
entrega de los bienes del pupilo por inventario. Cuando se retarde por cualquier causa el 
discernimiento   o   si   durante   él   sobreviene   algún   impedimento   se   nombrará   en   el   menor 
tiempo un curador interino. No hay lugar a nombrar el tutor interino cuando exista uno que 
reemplaza al principal y pueda ejercer el cargo durante algún tiempo.   El menor adulto con 
autorización de abogado inscrito puede pedir al juez que se requiera al guardador para que 
manifieste si acepta   el cargo. Para ello se dan 30 días al guardador para que realice tal 
manifestación, si se encuentra en el territorio del juez, si no es así se dan cuatro días más de 
espera por cada 50 kilómetros entre la ciudad en donde se encuentra y la sede del juez.
Declaración de ausencia: en la demanda se debe hacer una relación de los bienes, deudas 
del ausente y en el auto admisorio se nombra al ausente curador ad litem, y se publica un  
extracto de la demanda por edicto que contiene: la prevención a quienes tiene noticia del 
ausente para que informen; el emplazamiento a quien tiene derecho para la guarda; si se  
tienen noticias del ausente el juez emplea todas las medidas que sea necesarias para hacer  
las averiguaciones; si se cumplen todas estas medias y se practican las pruebas, el juez  
dicta sentencia y si es favorable a lo pedido en ella nombra curador legitimo o dativo. Se 
decreta la terminación de la curaduría de bienes  cuando el ausente regrese, o por hacerse 
cargo de sus cosas un procurador constituido en debida forma, o por su muerte.
Presunción de muerte por desaparecimiento: se debe indicar que se desconoce el paradero 
del desaparecido, que sean hecho las posibles diligencias para averiguarlo, y que desde la  
fecha que tuvieron de las últimas noticias de su existencia han transcurrido a lo menos dos 
años.   Se   ordena   en   el   auto   admisorio   que   se   emplace   por   edicto   al   desaparecido   y   se 
prevenga a las personas para que den noticia de él.    El edicto debe contener un extracto de 
la  demanda y en  él  se cita  al  desaparecido tres veces por lo  menos, debiendo  correr 4 
meses entre cada dos citaciones. Surtido el emplazamiento se nombra curador ad litem. Una 

387
vez cumplidos los emplazamientos, practicadas las pruebas y transcurridos 4 meses desde  
la ultima citación, el juez dicta sentencia, si en ella declara la muerte del desaparecido envía 
copia al correspondiente registrador del estado civil.  Se ordena la publicación en un diario 
de amplia circulación del encabezado y de la parte resolutiva de la demanda.   Se puede 
promover por separado el proceso de sucesión y de liquidación de la sociedad conyugal, 
pero se puede rescindir de la sentencia aprobatoria de la partición o adjudicación a favor del 
desaparecido si reaparece, de sus legitimarios habidos durante el desaparecimiento o de su 
cónyuge contraído en la misma época si promueven el respectivo proceso ordinario dentro 
de los 10 años siguientes a la fecha de la publicación.
Tramite simultáneo de declaración de ausencia y de muerte por desaparecimiento: se puede 
solicitar en la misma de manda que se declare la ausencia y posteriormente la muerte  por 
desaparecimiento y en caso tal los trámites se adelantan en cuaderno separado.
Interdicción del demente o del sordomudo: se debe acompañar a la demanda un certificado 
médico   sobre   el   estado   del   presunto   interdicto.   No   es   necesario   probar   el   interés   del 
demandante cuando se trate de un demente furioso o que cause notoria incomodidad a los  
habitantes del lugar, caso en el cual se puede declarar la interdicción por el juez de oficio, 
dictando un auto en el que expone los hechos en que se funda y la finalidad que pretende.  
En el  auto  admisorio  se  cita  a  las personas que  se  crean  con derecho  a la  guarda,  los 
parientes, mediante telegrama enviado a lugar donde se encuentra su domicilio o donde 
trabajan, si no es posible hacer la citación por ese medio se ordena publicar un edicto por 
una   vez   en   un   diario   de   amplia   circulación.   También   se   ordena   un   examen   de   peritos 
médicos sobre el estado del paciente. El dictamen es apelable.   En  él se consignan las 
manifestaciones   del   estado   actual   de   la   persona,   el   diagnostico   y   pronostico   de   la 
enfermedad   con   indicación   de   sus   consecuencias   en   la   capacidad   del   paciente   para 
administrar sus bienes, el tratamiento conveniente. Rendido el dictamen y vencido el término 
probatorio se dicta sentencia y se ordena la interdicción se debe señalar la provisión del 
guardador. Se puede declarar la interdicción provisoria del paciente, cuando el juez se haya 
informado de la vida y conducta habitual del presunto interdicto y también una vez rendido el 
dictamen, en el auto que decrete esta medida se nombra curador provisorio. Se pueden 
ordenar las medidas de protección para el paciente. Las medidas tomadas se deben inscribir 
en el registro civil y se publican en un diario de amplia circulación.
Rehabilitación del interdicto: se realiza el procedimiento establecido para la interdicción, pero 
sin la citación de interesados en la guarda.
Insinuación de donaciones: la sentencia que insinué una donación queda condicionada al 
pago respectivo de impuestos, para ello se ordena el avalúo de los bienes.   

PROCESOS DE EJECUCIÓN

Proceso  ejecutivo singular:
Documento   público   o   privado   en   virtud   del   cual   cabe  proceder  un   juicio   ejecutivo.  Título 
emanado de las partes o por decisión judicial, en el cual debe constar una obligación clara, 
expresa y exigible, a cargo del deudor, idónea para lograr el convencimiento del juez a efecto 
de decretar mandamiento ejecutivo acompañado o no de medias cautelares. 

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Clases:
Títulos   ejecutivos   judiciales:   se   originan   en   una   providencia   o   resolución   judicial 
condenatoria. Tiene como causa la sentencia de condena emitida por un juez. Son títulos 
ejecutivos  judiciales  las   sentencias  o   laudos  arbítrales.   Algunos   autos  pueden   ser  títulos 
siempre que presten mérito ejecutivo.
Títulos ejecutivos contractuales: son obligaciones insertas en un documento proveniente de 
deudor o de su causante y que constituye plena prueba en su contra, siempre que reúnan 
los   requisitos   de   expresividad,   claridad   y   exigibilidad.   El   deudor   es   quien   voluntaria   y 
directamente   a   dado   origen   al   respectivo   título   por   acuerdo   con   el   acreedor.   Escrituras 
públicas, documento ante notario, títulos valores, cheque, letra, pagaré y bonos de prenda.

Requisitos:
Que   conste   en   un   documento.   El   documento   es   un   escrito,   escritura   o   cualquier   otro 
instrumento con el cual se pretenda probar, demostrar o justificar una cosa. Es una cosa 
representativa.   El   documento   declarativo   es   el   que   contiene   una   declaración   de 
trascendencia jurídica; puede proceder del autor o firmante, o suscrita por persona distinta  
del que formula la declaración. Están constituidos por juicios lógicos, narraciones, discursos 
a declaraciones de voluntad insertos totalmente. Los documentos representativos expresan 
por imágenes hechos reales o imaginarios, de los documentos declarativos puede predicarse 
una   declaración   expresa,   clara   y   exigible.   Título   ejecutivo   complejo   es   la   pluralidad   de 
documentos que deben integrar el título y se tendrá como tal una vez estén reunidos de lo 
contrario carecerá de valor ejecutivo.
Que el documento provenga del deudor o de su causante: se busca proteger las personas 
que ha suscrito el documento que ha firmado el título.
Que el documento sea autentico: debe provenir del deudor, debe ser autentico y se debe 
significar que constituya plena prueba contra el mismo. El documento es público cuando es 
otorgado por un funcionario público en ejercicio de cargo o con su intervención. Escrito o 
autorizado por el respectivo funcionario público, se llama instrumento público, si es otorgado 
por u notario se llama escritura pública. El documento público se presume autentico mientras 
no  se  demuestre  la falsedad  del  mismo  mediante  la tacha  de  falsedad. Se  entiende  por 
documento privado aquel que no se considera como público. En un principio este documento 
no posee ningún valor frente a las partes ni adquiere oponibilidad ante terceros a no ser que 
se predique su autenticidad. Es auténtico cuando hace plena fe contra su deudor, pues la 
autenticidad permite saber el origen del documento y si fue firmado, elaborado o extendido 
por el deudor. Puede provenir el documento privado en varias circunstancias:
Que el deudor o causante la haya firmado o suscrito. Se prueba la autenticidad de la firma.  
Se presúmete auténtico.
El documento ha sido manuscrito por el deudor así no este firmado o suscrito cuando se 
prueba que fue manuscrito por el puño y letra del deudor. Las obligaciones hacen plena 
prueba contra quien lo escribió. 
Que el documento sea elaborado por el deudor.
El documento escrito sea extendido y suscrito por orden a ruego de una persona que no 

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sabia o no podía firmar. Se debe demostrar que el contenido es el ordenado por el obligado y 
que la firma es la persona a quien se le rogó.
El   documento   ha  sido   mandado   a   firmar   o   escribir  por  el   deudor   a   pesar  de   que  podía 
hacerlo.

Tiene valor si son aceptados por la parte a quien se opone o sus causahabientes. 
Veracidad,   sinónimo   de   verdad,   autenticidad,   se   relaciona   con   el   autor   del   documento, 
veracidad contenido del documento y debe corresponder a la realidad (material, histórica, 
espiritual). El documento privado es autentico:
Reconocido ante el juez o notario o cuando judicialmente se reconoce
Inscrito en un registro público a petición de quien lo firma.
Cuando habiéndose aportado al proceso la persona contra quien se opone no lo tacha de  
falso. Se verifica la autenticidad en incidente dentro de los 3 días siguientes a la diligencia de 
reconocimiento.
Se declara autentico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la 
parte contra quien se opone en el nuevo proceso.

Que la obligación sea clara: determinación de los elementos que compone el título, que se 
desprenda   que   el   documento   reúne   los   elementos   propios   de   un   título   ejecutivo.   La 
obligación   es   indubitable,   aparece   de   forma   que   su   lectura   está   fuera   de   confusión,   es 
inteligible, es explicita, exacta, precisa, certeza en el plazo, la cuantía o tipo de obligación.
Que la obligación sea expresa: la obligación debe parecer delimitada, lo que se expresa en 
el documento es lo que constituye la obligación. La obligación se encuentra declarada.
Que la obligación es exigible: puede cobrarse, solicitarse o demandar su cumplimento por 
parte del deudor, debe existir al momento de introducirse la demanda.

En la demanda se puede pedir que previamente se ordene el reconocimiento del documento 
presentado, el requerimiento para constituir en mora al deudor, o la notificación de la cesión 
del crédito o de los títulos ejecutivos a los herederos. Si no se puede notificar personalmente 
se  designa   curador  ad   litem.  Si   se  trata   de   reconocimiento  de   documento   se   verifica   su  
autenticidad de acuerdo a la tacha de falsedad, si el interesado lo pide dentro de los 3 días 
siguientes a la diligencia o el juez lo considera prueba fundamental.  

Si la obligación esta sometida a obligación suspensiva se debe acompañar el documento 
público o privado autentico, la confesión judicial del deudor, rendida en el interrogatorio de 
parte,   la   inspección   judicial   anticipada   o   la   sentencia   que   prueba   el   cumplimiento   de   la 
condición. Si la obligación es de pagar una suma de dinero e intereses la demanda versa 
sobre aquella y estos hasta que el pago se efectúe. Si se piden intereses y la tasa legal es 
variable, no es necesario indicar la tasa porcentual.  

El   ejecutado   puede   pedir   dentro   del   término   para   proponer   excepciones   la   regulación   o 
pérdida de intereses, reducción de la pena, hipoteca o prenda y la fijación de la tasa de 
cambio. Se da traslado por 10 días para que el demandante se pronuncie sobre ellas. El juez  

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decreta las pruebas pedidas y señala el término de 30 días para su práctica. Vencido el 
término el juez concede uno común de  5 días para que las partes presenten sus alegatos. 

Si la obligación es de dar un mueble, o bienes de género distintos al dinero, el demandante 
puede pedir con la entrega que la ejecución comprenda los perjuicios moratorios desde que 
la obligación se hizo exigible hasta que se efectúe la entrega. Debe estimar el valor mensual 
de  los perjuicios si  no  figura  en el título  ejecutivo. Se procede  igual  si  se  demanda una 
obligación de hacer y se solicitan perjuicios por la demora en la ejecución del hecho. 

Si se pide ejecución por incumplimiento de una obligación de no hacer o la destrucción de un 
hecho   se   debe   probar   el   cumplimiento   de   la   condición,   por   el   documento   autentico,   el 
interrogatorio de parte o la inspección judicial. 

El acreedor puede demandar el pago de perjuicios por la no entrega de un mueble o por la 
ejecución o no de un hecho estimándolos bajo juramento, si no están establecidos en el 
título ejecutivo, en una cantidad principal y en otra como tasa de interés mensual para que 
se   siga   la   ejecución   como   suma   de   dinero.     Si   el   demandante   pretende   que   se   siga   la 
ejecución de perjuicios compensatorios en caso de incumplimiento por parte del deudor de  
acuerdo con el mandamiento ejecutivo, deberá solicitarlo subsidiariamente en la demanda, si 
no lo pide así se declara terminado el proceso por auto que no tiene apelación.

Si   la   obligación   es   alternativa   y   corresponde   al   deudor   la   elección   debe   pedirse   en   la 


demanda   que   el   mandamiento   se   libre   en   la   forma   alternativa   que   el   título   o   la   ley 
establecen, manifestando cual prefiere el ejecutante, el juez ordena al ejecutado dentro de 
los 5 días siguientes a la notificación que cumpla la obligación que elija, si no lo hiciere el 
proceso continua por la obligación escogida por el ejecutante. 

Mayor y menor cuantía:
Una vez se presenta la demanda y el documento que presta mérito ejecutivo el juez libra 
mandamiento ordenado al demando que cumpla la obligación en la forma pedida o en la que 
el considere legal.

Si la obligación consiste en una cantidad liquida de dinero se ordena su pago en el término 
de   5   días,  con   los   intereses   desde   que   se   hicieron   exigibles  hasta   la   cancelación   de   la 
deuda. Si se debe una cantidad de moneda extranjera el juez en el mandamiento ordena el  
pago en la divisa acordada.  Si la obligación es de cumplimiento periódico la orden de pago 
comprende además de las sumas vencidas las que se causen en lo sucesivo, se dispone  
que estas se paguen dentro de los 5 días siguientes al vencimiento. 

Si la obligación es de dar especies muble o bienes de genero distintos al dinero, el juez 
ordena que se entreguen al demandante los bienes en el lugar indicado en el título, de lo 
contrario   se   hará   en   la   sede   del   juzgado.   Se   señala   un   plazo   prudencial   a   partir   de   la 
ejecutoría del mandamiento o de la notificación del auto que orden el cumplimiento del o 

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resuelto por el superior. El demandante pude pedir con la entra el pago de los perjuicios  
moratorios causados desde que la obligación se hizo exigible.  Si el demandado no concurre 
a recibir los bienes o se niega a recibirlos sin formular objeción, el juez nombra un secuestre, 
a quien se le entregan los bienes por cuenta del deudor y declara cumplida la obligación. 
Igual declaración hará si el demandado recibe los bienes. Se continúa con la ejecución de 
perjuicios   moratorios.   Si   el   demandante   objeta   la   calidad   de   los   bienes   el   juez   decide 
inmediatamente, salvo que considere necesario un dictamen de peritos. Si es el caso se 
entregan los bienes a un secuestre que se decide en el momento. Si el juez considera que  
los bienes son de la calidad debida ordena su entrega al acreedor, la ejecución continua por 
los perjuicios moratorios si se pide el pago. Si prospera la objeción y se pide el pago de 
perjuicios se continúa con el proceso, en caso contrario se da por terminado por auto que no 
tiene apelación.  Si los bienes no se presentan en la cantidad ordenada el juez autoriza su 
entrega siempre que el demandante lo solicite en la diligencia por auto que no tiene recurso.  
Se sigue el proceso por perjuicios compensatorios que le corresponden a la parte insoluta de 
la obligación, si se pide subsidiariamente en la demanda y se ordena su pago.

Si la obligación es de hacer el juez ordena al deudor que ejecute el hecho en un plazo 
prudencial y libra ejecución por perjuicios moratorios cuando se piden en la demanda. Una 
vez   ejecutado   el   hecho   se   cita   a   las   partes   para   su   reconocimiento   en   fecha   y   hora 
determinada dentro de los 5 días siguientes. Si el demandante lo acepta, no concurre o  no  
formula objeciones dentro de la diligencia se declara cumplida la obligación; si   propone 
objeciones el   juez decide  inmediatamente  salvo   que   considere  necesario  el   dictamen  de  
peritos. Si no se cumple la obligación en el término del mandamiento y no se pide el pago de 
perjuicios el demandante puede solicitar dentro de los 5 días siguientes que se autorice la 
ejecución del hecho por un tercero a expensas del deudor, así se ordenará siempre que la 
obligación sea susceptible de esta ejecución. 

Cuando se deba la suscripción de una escritura pública u otro documento, el mandamiento 
ejecutivo y los prejuicios moratorios, comprenderá la prevención al demandado que en caso 
de no suscribir escritura en el término de 3 días el juez lo procederá a hacer en su nombre. 
Se debe acompañar a la demanda la minuta o el documento que debe ser inscrito. Cuando 
la   suscripción   de   la   escritura   pública   implica   la   transferencia   de   bienes   a   registro   será 
necesario que el bien se haya embargado como medida previa para que se pueda dictar el 
mandamiento,   además   se   debe   presentar   el   certificado   que   acredite   la   propiedad   en   el 
ejecutado, el demandante puede solicitar que junto con el mandamiento ejecutivo se decrete 
el   secuestro   del   bien   y   su   entrega   una   vez   registrada   la   escritura.   No   es   necesario   el  
certificado de propiedad cuando se  trate de actos sobre terrenos baldíos o de la posesión 
material ejercida por el demandado sobre inmuebles de propiedad privada sin título; en estos 
casos se acompaña el certificado del registrador acerca de la existencia de la certificación de 
un título. En cuanto a la suscripción de escritura que versa sobre bines muebles no sujetas a 
registro se exige que estos hayan sido secuestrados como medida previa.

Si la obligación  es de no hacer y se prueba su contravención, el juez ordena la destrucción 

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de lo hecho dentro de un plazo prudencial y libra ejecución por perjuicios moratorios. Si el 
ejecutado   considera   que   no   es   procedente   la   destrucción,   puede   proponer   la   excepción 
respectiva.  En caso de que el ejecutado no destruya lo hecho en forma oportuna, puede el 
juez ordenar la destrucción si el demandante lo solicita, los gastos corren por cuenta del 
ejecutado. Para que se proceda a la destrucción el demandante no debe haber solicitado la 
indemnización de los perjuicios por incumplimiento. 

Para   el   cumplimiento   forzado   de   las   obligaciones   de   hacer,   no   hacer   y   de   suscribir 


documento, se debe haberse ejecutoriado la sentencia que ordene seguir con la ejecución. 

Si en la demanda el demandante solicita la indemnización de perjuicios   el auto ejecutivo 
contiene:
La orden de que se cumpla la obligación y que se paguen los perjuicios.
La orden subsidiaria de que en caso de no cumplirse la obligación el ejecutado pague la 
suma estimada en la demanda como perjuicios.

El mandamiento ejecutivo se notifica personalmente si es posible, por emplazamiento, por 
comisionado. El mandamiento ejecutivo no es apelable, el auto que lo niegue lo será en el 
efecto suspensivo y el que por vía de reposición lo revoque en el diferido.

En el término para proponer excepciones el ejecutado puede objetar la estimación de los 
perjuicios hecha por el demandante y su regulación se tramita como incidente. Pero si se 
han   propuesto   excepciones   de   mérito,   la   objeción   se   tramita   junto   con   ellas.     Si   no   se 
acredita la cuantía de los perjuicios, el juez declara extinguida la obligación respecto de ellos 
y continúa  el proceso con las demás prestaciones.

Una vez   se cumpla la obligación dentro del término señalado, se condena en costas al 
ejecutado,   quien   puede   pedir   que   se   le   exonere   de   ellas   cuando   pruebe   que   estuvo  
dispuesto al pago oportuno antes de ser demandado pero que el acreedor no se allanó a 
recibirle.  Esta solicitud debe presentarla dentro de los 3 días siguientes a la notificación del 
auto que las imponga, se tramita como incidente. En caso de no proponerse excepciones, se  
dicta sentencia que ordena el remate de los bienes embargados y de los que posteriormente 
se embarguen, o se ordena seguir con la ejecución para el cumplimiento de la obligación. 
Esta sentencia se notifica por estado y no procede recurso de apelación.

Si se han prestado cauciones bancarias o de compañías de seguros y quien la otorgó no 
deposita dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoria de la providencia que lo ordena, se 
libra   mandamiento   ejecutivo   contra   el   garante   en   cuaderno   separado,   y   se   ordena   el 
embargo, secuestro y avalúo de los bienes que el interesado denuncie. En esta ejecución 
no se puede proponer excepción alguna. Si la garantía real solo se procede al embargo de 
los bienes hipotecados o dados en prenda.

Se pueden proponer las siguientes excepciones en el proceso ejecutivo:

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Dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mandamiento se puede proponer las 
excepciones de mérito. Se deben acompañar de los documentos relacionados con ellas y 
pedir pruebas.
B. Si el  título  ejecutivo es una  sentencia  o  un  laudo de  condena  o  una  providencia  que 
conlleve ejecución, se pueden proponer las excepciones de pago, compensación, novación, 
remisión, prescripción o transacción, nulidad y pérdida de la cosa debida.  Se deben alegar 
mediante reposición contra el mandamiento ejecutivo. 
Si las excepciones implican la terminación del proceso, el juez adopta las medidas para que 
este sigua su curso, en caso contrario dará 5 días al ejecutante para subsanar los defectos o 
presentar   los   documentos   omitidos.   En   caso   de   no   hacerlo   se   puede   revocar   el 
mandamiento y condenar en costas al demandante. 

Se las excepciones se da traslado por 10 días al ejecutante para que se pronuncie sobre 
ellas y pida pruebas. El juez fija un término de 30 días para practicar las pruebas allegadas 
por   las   partes   y   las   que   de   oficio   considere   que   se   relacionan   con   los   hechos   de   las  
excepciones. Vencido el término de traslado o el probatorio se da una común de 5 días para 
que las partes presenten alegatos, y una vez vencido el término para alegar el juez dicta 
sentencia y si prospera alguna excepción contra todo el mandamiento se abstiene de fallar 
sobre   las   demás.   Si   la   sentencia   es   totalmente   favorable   al   demandado   se   pone   fin   al 
proceso y se ordena el desembargo de los bienes y se condena en costas al demandante y  
a pagar los perjuicios que haya causado.  Si no prosperan las excepciones  o solo prosperan  
parcialmente, en sentencia se ordena continuar con la ejecución y se condena en costas al 
ejecutado.

  Hay   fiador   y   es   simple   puede   pedir   como   excepción   el   beneficio   de   excusión   si   no   ha 
renunciado a él.  Si el beneficio prospera, se decreta el desembargo de los bienes del fiador, 
pero se puede pedir que la ejecución se extienda al deudor principal. 

La sentencia que decide las excepciones de mérito hace transito a cosa juzgada, salvo si se 
trata de una excepción temporal, que no impide iniciar otro proceso al desaparecer la causa 
que   dio   lugar   a   su   reconocimiento   o   si   es   una   excepción   que   contiene   una   decisión 
inhibitoria.

Medidas ejecutivas:
Desde la presentación de la demanda se puede pedir el embargo y secuestro de los bienes 
del   demandado.   Esta   solicitud   se   presenta   en   escrito   separado   y   con   ella   se   forma   un 
cuaderno  especial.  Simultáneamente  con  el mandamiento ejecutivo  el  juez decreta  estas 
medidas   si   son   procedentes.   Se   pueden   decretar   estas   medidas   antes   de   librarse   el 
mandamiento   ejecutivo   cuando   sola   falte   el   reconocimiento   del   título,   o   la   notificación   al 
deudor de la cesión del crédito o la de éste a los herederos de aquél o el requerimiento para 
constituir en mora al deudor, esto se debe pedir en la demanda. El juez debe limitar a lo  
necesario los embargos y secuestros, pues el valor de los bienes no debe exceder del doble 
del crédito, sus intereses y las costas, salvo se trate de un solo bien  afectado con hipoteca o  

394
prenda; si lo embargado es dinero no puede exceder del valor del crédito y las costas más 
un 50%. Para que proceda el embargo antes de la ejecutoria del mandamiento de pago el  
ejecutante   debe   prestar   caución   en   dinero,   bancaria   o   de   compañía   de   seguros   para 
responder por los perjuicios que se puedan causar. Esta caución es equivalente al 10% del 
valor de la ejecución

 Embargo y secuestro dentro del proceso: Una vez sea ejecutoriado el mandamiento, el juez 
decreta el embargo y secuestro de los bienes que denuncie cualquiera de las partes  

El   secuestro   de   los   bienes   sujetos   a   registro   se   practica   una   vez   inscrito   el   embargo   y 
siempre que e la certificación del registrador aparezca el demandado como propietario. 

Una vez se haya practicado el embargo y secuestro y en firme la sentencia que ordena  
seguir la  ejecución,   se  procede  al  avalúo   de  los bienes.  Para  ello   el   demandante   debe 
presentarlo dentro de los 10 días siguientes a la sentencia, o notificación del auto que ordena 
cumplir lo resuelto por el superior. Puede contratar con entidades especializadas o con un 
avaluador de la lista de auxiliares de la justicia. Si no lo presenta lo debe hacer el ejecutado  
para lo cual se le dan 10 días para hacerlo. Si ninguna de las partes lo hace el juez designa 
perito.  No hay lugar a objeciones.  Cuando se trata de bienes inmuebles el valor es el del 
avalúo   catastral  más  un  50%.  En   caso   de   ser  vehículos  el   avalúo   será   el   fijado   para   el 
impuesto   de   rodamiento   más   un   50%.     Cuando   al   avalúo   se   acompañe   prueba   con 
certificación catastral o de impuesto de rodamiento solo procede la objeción cuando es por 
error grave. 

Antes de practicarse el remate y después de acreditar el avalúo el ejecutado puede solicitar 
que se excluyan algunos bienes del embargo en caso de que lo considere excesivo.  De esta  
solicitud se da traslado por 3 días. Si aparece del avalúo que alguno de los bienes son 
suficientes el juez decreta el desembargo parcial.   El demandado dentro del traslado de la 
solicitud de desembargo puede pedir que ella recaiga sobre bienes distintos a los señalados. 
No   hay   lugar   a   reducción   del   embargo   respecto   de   bienes   cuyo   remate   se   encuentre 
embargo.   El juez de oficio puede requerir al ejecutante para que en el término de 5 días 
manifieste de cuáles bienes prescinde si se considera que el embargo es excesivo.

Durante el traslado del avalúo puede el ejecutado invocar el beneficio de competencia y se 
tramita la solicitud como incidente, se debe probar que los bienes evaluados son su  único 
patrimonio.  Si es aceptada la solicitud se dejan los bienes necesarios para la subsistencia 
del ejecutado.  

Desde  la  presentación  de  la  demanda  el  ejecutado  puede  pedir que  no se  embargue  ni 
secuestren bienes y debe entonces prestar caución en dinero, o constituir garantía bancaria 
o de compañía de seguros. Debe constituirla dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoria 
de la sentencia que desestime las excepciones a del auto que acepte su desistimiento. Si se 
han practicado las medidas el ejecutado puede pedir su cancelación y levantamiento, previa 

395
cancelación de la caución.

Si   los   bienes   son   perseguidos   en   varias   ejecuciones   o   se   ha   embargado   su   remate,   la  


consignación de la caución sólo se acepta si se acredita la cancelación y levantamiento de 
otros embargos y secuestros. La caución se debe cancelar en un término no inferior a 5 días 
ni superior a 20 contados desde la ejecutoria del auto que la ordena, esto no se aplica a 
embargos de bienes hipotecados o dados en prenda.

Las partes pueden pedir la división del bien previo dictamen de peritos, cuando no afecte su 
valor y destinación y de ser posible que se haga en lotes con el avalúo. La solicitud se hace 
con la del avalúo dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto que lo ordene y se 
decreta por el juez si es procedente. Al practicar el avalúo los peritos pueden hacer el loteo 
sin petición de parte cuando se estime conveniente para facilitar el remate. 

Ejecutoriada la sentencia de llevar adelante la ejecución, se practica la liquidación del crédito 
y de las costas. Para liquidación de las costas se hace inmediatamente este ejecutoriada la 
providencia que las imponga o la de obedecimiento a lo resuelto por el superior, para ello, el 
secretario debe hacer la liquidación y el juez debe aprobarla u ordenar que la rehaga  Para la 
del crédito el ejecutante dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoría de la sentencia o de 
la   notificación   del   auto   que   ordena   cumplir  lo   resuelto   por  el   superior   debe   presentar  la  
liquidación   de   capital   y   de   los  intereses,   de   ella   se   da   traslado   por  3   días   para   que   se 
formulen objeciones y se pidan pruebas, vencido el traslado el juez decide si aprueba la 
liquidación por auto apelable en efecto diferido; si dentro de los 20 días ninguno la presenta 
el secretario debe realizarla.
Si se embarga dinero se ordena de oficio o a petición de parte su entrega al acreedor hasta 
la concurrencia del valor liquidado del crédito o de costas. Si se embarga el sueldo, renta o 
pensión periódica se ordena la entrega de lo retenido al acreedor y lo que en lo sucesión se 
retenga hasta el cubrimiento de la obligación. 

En firme la sentencia que ordene el cumplimiento de la ejecución, el ejecutante puede pedir 
que se fije fecha para el remate, siempre que se haya embargado o secuestrado y avaluado  
los bienes, así no este en firme la liquidación del crédito. En firme la liquidación cualquiera 
de las partes puede pedir el remate. No se fija fecha para el remate de los bienes cuando  
aun no se haya decidido sobre el levantamiento de embargos o secuestros, o recursos sobre  
desembargos, o decretado la reducción del embargo, si no se ha citado a 3, acreedores 
hipotecarios o prendarios. En el auto que señale la fecha del remate, se fija la base de la 
licitación, que será del 70% del avalúo de los bienes. Si esta queda desierta se señala fecha 
y hora para hacerse la 2 licitación cuya base es el 50% del avalúo. Si tampoco hay postores 
en la segunda se señala una tercera fecha cuya base de licitación es el 40%. Si tampoco se 
presenta postores, el remate se sigue haciendo las veces que sean necesarias pero la base 
sigue siendo el 40%. En estos casos cualquier acreedor puede pedir un nuevo avalúo, pero 
la base de licitación seguirá siendo el 40%.  

396
Si se embarga el interés social de una sociedad, el juez antes de fijar la fecha para el remate 
comunica al representante de la sociedad el avalúo para que se manifieste dentro de los 10 
días siguientes, para que los consocios manifiesten si lo desean adquirir. Si los socios no se 
manifiestan al respecto, se fija fecha para el remate, pero si desean los consocios adquirir el 
interés, el representante debe consignar  el 20% del precio e indicar el nombre de los socios 
y debe consignar el saldo dentro de los 30 días siguientes. Para ello las partes pueden de 
común   acuerdo   ampliar   el   plazo   hasta   por   6   meses.     Si   no   se   consigna   el   saldo 
oportunamente   se   pierde   la   mitad   de     lo   consignado   a   título   de   multa   y   se   procede   al 
remate. Pagado el saldo el juez adjudica el derecho al adquiriente. El adquirente del interés 
social tiene los derechos en la sociedad, dentro del mes siguiente a la fecha de registro del  
remate. Los consocios pueden decretar la disolución con sujeción a la ley o los estatutos si 
no quieren continuar con la sociedad.

El remate se debe anunciar al público por aviso que indica:
Fecha y hora de la licitación.
Bienes materia del remate con sus especificaciones.
Avalúo correspondiente a los bienes y la base de licitación.
Porcentaje que debe consignarse para hacer postura.
Se publica el aviso por una vez con antelación no inferior a 10 días a la fecha del remate en 
un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora. Con la copia o la constancia de la 
publicación del aviso deberá allegarse un certificado de tradición   y libertad del inmueble 
actualizado dentro de los 5 días anteriores a la fecha prevista para el remate, si no existen 
los medios señalados anteriormente se realizara por cualquier otro medio a juicio del juez.

Todo el que pretenda hacer postura en subasta deberá consignar previamente en dinero a 
ordenes del juzgado el 40% del avaluó del respectivo bien. El único ejecutante o acreedor 
ejecutante del mejor derecho, puede rematar por cuenta de su crédito los bienes materia de 
subasta sin hacer consignación siempre que el crédito equivalga a por lo   menos 20% del 
avalúo.

Transcurridos   por   lo   menos   dos   horas   desde   el   momento   de   iniciarse   la   licitación       se 
adjudica al mejor postor los bienes de la subasta luego de haber anunciado por 3 veces que  
de no existir una oferta mejor se declarara cerrada. En la diligencia se devuelven los títulos 
de las sumas depositadas a quienes las hicieron excepto la del rematante. Si el inmueble se 
ha dividido en lotes y el acreedor considera que para su pago es suficiente el precio obtenido  
por el remate  y alguno de ellos la subasta se limita a estos. Si al tiempo del remate la cosa 
rematada tiene el carácter de litigiosa, el rematante se atiene como cesionario del derecho 
litigioso. Una vez efectuado el remate se extiende acta en la que consta fecha y hora en la 
que tuvo lugar la diligencia, las dos últimas ofertas, la designación del rematante y los bienes 
rematados y el precio del remate.

Si   cualquiera   de   las   parte   lo   pide   el   remate   puede   comisionarse   al   juez   del   lugar   de  
ubicación de los bienes, quien tiene derecho a solicitar el remate de bienes puede solicitar 

397
que se comisione a las notarias, cámara de comercio y martillos autorizados.

El   rematante   debe   consignar   el   saldo   del   precio   dentro   de   los   tres   días   siguientes   a   la 
diligencia.

Una   vez   se   ha   pagado   el   precio   el   juez   aprueba   el   remate   si   se   ha   cumplido   con   las  
formalidades legales y siempre que   no este pendiente el incidente de nulidad por falta de  
formalidades. En caso contrario el juez declara el remate sin valor y ordena la devolución del 
precio del rematante. En el auto que se aprueba el remate se ordena la cancelación de los 
gravámenes del bien, el embargo y el secuestro, la entrega por el secuestro del rematante 
del bien, la entrega al rematante de los   títulos de la cosa, y la entrega del producto del 
remate al acreedor hasta la concurrencia de su crédito y del remanente al ejecutado.

Si el secuestre no cumple la orden de entrega dentro de los 3 días siguientes a aquel en que 
la reciba, el rematante puede pedir al juez que se los entregue, para lo cual se da un plazo  
no mayor a 15 días para la diligencia. En este caso el secuestre no puede alegar derecho de 
retención por indemnización ni objeciones.

Si antes del remate del bien el ejecutante presenta escrito autentico en el cual acredite el  
pago de la obligación demandad y las costas, el juez declara terminado el proceso y dispone  
de la cancelación de embargo y secuestro.

Cuando se trata de ejecución de sumas de dinero y no existe liquidación de crédito y de 
costas puede el ejecutado presentarlas acompañándolo el título de consignación. De ellas se 
da   traslado   al   ejecutante   por   un   término   de   3   días   y   el   juez   las   aprueba   cuando   están 
ajustadas   a derecho, si el juez aumenta el valor de la   liquidación y dentro de los 3 días 
siguientes ala ejecutoria del auto que las apruebe no se presenta el título de la consignación 
adicional, el juez dispone por auto que no tiene recursos la continuación de la ejecución por 
el saldo. Si se hace oportunamente la consignación el juez declara terminado el proceso.

Citación   de   acreedores   con   garantía   real   y   acumulación   de   procesos   y   embargos:   Si   el 


certificado   de   registro   aparece   que   sobre   los   bienes   existen   garantías   prendarías   o 
hipotecarias, el juez ordena notificar a los acreedores cuyos créditos se harán exigibles así 
no lo fueran, para que los hagan valer en proceso ejecutivo separado con garantía real  o en 
el que se cita dentro de los 30 días siguientes a la notificación personal. Si trascurrido ese 
término el acreedor no ha instaurado demanda ejecutiva solo puede hacer valer los derechos  
en el proceso en que se hizo la notificación.

Antes de que se haya notificado el mandamiento ejecutivo y hasta antes de la ejecutoria de  
auto que fija fecha para el remate o la terminación del proceso pueden formularse nuevas 
demandas ejecutivas por el mismo ejecutante o por terceros para que sean acumuladas a la 
demanda inicial. Estas demandas deben reunir los requisitos de la primera demanda y se 
debe acompañar de título ejecutivo de esta demanda se da traslado al ejecutado pero si el 

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primer mandamiento ejecutivo ya se hubiera notificado el segundo se notifica por estado. En 
este nuevo mandamiento se ordena suspender el pago a los acreedores y se emplaza de 
todos   los   que   tengan   el   crédito   contra   el   deudor   para   que   los   hagan   valer   mediante   la 
acumulación   de   las   demandas   dentro   de   los   5   días   siguientes   a   la   expiración   del 
emplazamiento.

Antes   de   la   sentencia   que   ordene   llevar  adelante   la   ejecución   cualquier  acreedor   puede 
solicitar   que   se   declare   que   su   crédito   goza   de   preferencias   o   que   se   desconozcan   los 
demás créditos.

Se   pueden   acumular   varios   procesos   ejecutivos   si   hay   un   demandado   común   y   los 


mandamientos han sido notificados.

Cuando en un proceso ejecutivo laboral o de jurisdicción coactiva se decreta el embrago de 
bienes embargados en uno civil la medida se comunica al juez civil sin necesidad de auto  
que lo ordene. El proceso civil se debe adelantar hasta el remate de los bienes pero antes de 
la entrega del producto al ejecutante se solicita al juez de la otra jurisdicción  la liquidación 
del crédito y de las costas y con base en ella se hace distribución entre los acreedores.

Si alguien pretende perseguir en un proceso civil bienes embargados en otro proceso y no  
pueda o no quiera acumularlos, puede pedir los embargos de los que por cualquier causa se 
llegaren a desembargar y del remanente del producto de los embargados. Esa orden de 
embargo se comunica al juez que conoce del primer proceso y el secretario deja testimonio  
del día y hora en que la reciba momento desde el cual se considera consumado el embargo. 

MÍNIMA CUANTÍA: A este proceso se le aplican las normas de los procesos de menor y 
mayor   cuantía.   El   demandado   dentro   de   los   5   días   siguientes   a   la   notificación   del 
mandamiento ejecutivo puede objetar la estimación de perjuicios y proponer excepciones de 
mérito de las cuales se da traslado por 5 días al ejecutante. El juez vencido este término 
resuelve sobre las pruebas pedidas y señala el término de 10 días para practicarla. No se 
pueden proponer excepciones previas. Si se configuran hechos de excepciones previas el 
juez de oficio debe adoptar las medidas necesarias para evitar nulidades y sanear defectos 
que afecten al proceso. Una vez se concluye la práctica de pruebas se da traslado a las 
partes   por   3   días   para   que   alegue.   Si   el   demandado   ha   objetado   la   estimación   de   los 
perjuicios se decide la regulación en la sentencia que decide las excepciones, en caso de no 
haberse propuesto se hace la regulación de perjuicios una vez practicadas las pruebas. No 
es admisible la reforma de la demanda, ni incidentes ni pueden acumularse nuevos procesos  
salvo que se traten de procesos y nuevas demandas   de mínima cuantía contra el mismo 
ejecutado mientras no se haya iniciado la diligencia de remate. Los acreedores solo pueden  
concurrir o acumular procesos dentro de los 30 días siguientes a la notificación  del auto que 
admitió la primera acumulación.

Este proceso fue derogado por la ley 794 de 2003, ahora se tramitan en única instancia bajo 

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las reglas establecidas para los ejecutivos de mayor y menor cuantía. 

Ejecutivo con título hipotecario o prendario: la demanda debe cumplir los requisitos de toda 
demanda y deben indicar los bienes objetos de todo gravamen, cuando se pretenda el pago  
de una deuda de dinero con el producto de los bienes gravados. Se acompaña a la demanda 
el   título   ejecutivo   y   el   de   hipoteca   o   prenda   además   del   certificado   del   registrador   de 
instrumentos públicos que acredite la propiedad del demandado sobre el bien perseguido. Si 
se trata de prenda sin tenencia el certificado debe versar sobre la diligencia del gravamen. El  
certificado debe haber sido expedido con una antelación no superior a un mes. Si el pago de 
la obligación se ha pactado en diversos insta lamentos   se puede pedir en la demanda el 
valor de todos ellos y se hacen exigibles los no vencidos  

  Una vez admitida la demanda el juez ordena mandamiento ejecutivo el cual se notifica al 
ejecutado y no tiene apelación. Este puede proponer excepciones previas y de mérito en el 
término de 5 días de las excepciones se da traslado al ejecutante por 10 días para que se 
pronuncie   sobre  ellas. Simultáneamente  con  el  mandamiento  ejecutivo  el  juez decreta   el 
embargo   y   secuestro   del   bien   hipotecado   o   dado   en   prenda.   Se   ordena   la   citación   de 
terceros acreedores para que hagan valer sus derechos y deben concurrir dentro de los 5  
días siguientes  aquel en que fueron notificados.

Si no se proponen excepciones previas y se ha practicado el embargo de los bienes se dicta 
sentencia que decreta la venta en pública subasta, el secuestro de bienes inmuebles no es 
necesario para proferir sentencia pero si para practicar el avalúo y remate en este proceso 
no   hay  lugar  a   la   reducción   de  embargos,  a  invocar  el   beneficio   de  competencia   y   a   la 
consignación para pedir o levantar embargos y secuestros.

Si los 3 acreedores presentan en tiempo sus demandas este se tramita con la inicial y se  
libran solo mandamiento ejecutivo, si se ha hecho el pago al demandante y los acreedores 
que concurrieron y sobra algún dinero se retiene el saldo para que de el se paguen los 
acreedores   que   no   concurrieron   al   proceso,   mediante   un   proceso   ejecutivo   que   deben  
tramitar dentro de los 60 días siguientes al pago.

El remate sigue las mimas reglas del proceso ejecutivo de mayor y menor cuantía si se 
declara desierta la licitación el acreedor puede solicitar que dentro de los 5 días siguientes 
se le adjudique el bien para el pago de su deuda   en caso de ser varios acreedores esta  
facultad la tiene el de mejor derecho. Si el precio del bien es inferior al valor del crédito y las 
costas   se hace la adjudicación por esa suma; si es superior el acreedor debe consignar a 
orden del juzgado la diferencia contra la  última liquidación en el término de 3 días. Si la 
obligación   no   se   extingue   a   pesar   de   haberse   realizado   el   remate   o   la   adjudicación,   el 
acreedor puede perseguir otros bienes del ejecutado  en este caso el proceso continua como 
ejecutivo singular sin garantía real sin que deba proferirse un nuevo mandamiento ejecutivo 
o sentencia, el ejecutante no debe prestar caución para práctica de medidas cautelares.

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Si se han realizado embargos sobre un mismo bien, el decretado con base en título ejecutivo 
hipotecario y prendario sujeto a registro, se registra aunque esté vigente otro practicado en 
proceso ejecutivo sin garantía real, éste se cancela con el registro de aquel. Si se embarga 
por   el   cumplimiento   de   una   obligación   hipotecaria   prendaría   tanto   el   bien   objeto   del 
gravamen, y otros propiedad del deudor, y a su vez en proceso ejecutivo para el cobro de  
una obligación de igual naturaleza se embarga el bien gravado, prevalece el embargo que 
primero se registro. El demandante del proceso cuyo embargo se cancela puede hacer valer 
sus derechos en otro proceso.     Si el producto del remate de los bienes realizado en el 
proceso en el que el embargo prevaleció no alcanza para pagar el crédito del acreedor del 
segundo   proceso,   se   reanudará   el  remate   para  que   se   pague   la  parte   insoluta.  Si   otros 
acreedores comparecen al proceso cuyo embargo se cancela, el trámite continúa respecto 
de estos, pero al distribuir el producto del remate se hace reserva de lo que corresponda al  
acreedor hipotecario o prendario cuyo embargo prevaleció. 

Se pueden acumular dos o más procesos ejecutivos con obligación garantizada con hipoteca 
o prenda, siempre que en el proceso se haya embargado el  mismo bien.

Ejecución para el cobro de deudas fiscales: la jurisdicción coactiva es una de los privilegios 
de las personas administrativas, en virtud del cual las entidades de derecho público cobran 
por medio de sus representantes o recaudadores las sumas que les sean adeudadas por 
impuestos o contribuciones especiales, haciendo confundir en apariencia en el empleado 
que ejerce jurisdicción los caracteres de juez y parte.  Los créditos fiscales que mediante esa 
jurisdicción se cobran han nacido en virtud de la facultad de imperio que tiene el Estado 
sobre los asociados, ellos suelen surgir a la vida jurídica unilateralmente.

La ejecución para el cobro de créditos fiscales a favor de entidades públicas, se sigue antes 
los funcionarios determinados por la ley y por los trámites del proceso ejecutivo de mayor y 
menor cuantía.

Son títulos ejecutivos:
Alcances   líquidos   declarados   por   las   contralorías   contra   los   responsables   del   erario, 
contenidos en providencias definitivas.
  Liquidaciones   de   impuestos   contenidas   en   providencias   ejecutoriadas,   certificaciones 
expedidas por los administradores o recaudadores de impuestos y copia del impuesto de 
renta para el cobro de cuotas vencidas.
Resoluciones  ejecutoriadas   de   los   funcionarios   administrativos  o   de   policía   que   imponen 
multas.

Cuando el proceso ejecutivo grave la herencia y asignaciones, se adelanta contra los que  
intervinieron en el proceso de sucesión.

Se notifica el mandamiento ejecutivo por comunicación enviada por conducto de empleado 
del despacho o por correo certificado la última dirección registrada en la oficina de impuestos 

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o la declarada en el proceso de sucesión, a falta de ella se hará por aviso. Si el citado no se 
presenta dentro de los 15 días siguientes se le nombra curador ad litem. 

En   este   proceso   no   se   admite   la   acumulación   de   procesos   y   demandas   de   los   demás 


acreedores del deudor de deudas fiscales. Si del certificado del registrador aparece que los 
bienes están embargados, se le hará saber al acreedor la existencia del proceso para que 
haga valer sus derechos ante el funcionario competente.

MEDIDAS CAUTELARES

Cauciones:   pueden   ser   de   dinero,   reales,   bancarias,   de   compañías   de   seguros   o   de 


entidades de crédito. El juez puede pedir a un perito que fije la cuantía de la caución. En la 
providencia que se ordene prestar la caución se debe indicar el plazo para constituirse y  su 
cuantía. Se consigna la caución en dinero en la cuenta de depósitos judiciales y se puede 
cambiar por dinero cualquier caución aunque ya este constituida, cancelando su importe.

El juez califica la eficacia de la caución y la aprueba o rechaza siguiendo estas reglas:
La   caución   hipotecaria   se   otorga   a   favor   del   juzgado   o   tribunal,   y   debe   presentarse   un 
certificado del notario sobre la fecha de la escritura de constitución de hipoteca, el título de 
propiedad del bien, un certificado de tradición y libertad y el certificado del avalúo catastral. 
Si es una caución prendaría se acompaña del certificado de la cotización de los bienes en la 
última   operación   que   sobre   ellos haya   habido   en  bolsa   de   valores,  o   su  avalúo  por  dos 
peritos autenticado por el juez o notario. Estos bienes se entregan al juez junto con una  
solicitud   para   que   acepte   la   caución   y   aquel   ordena   su   depósito   en   un   establecimiento 
bancario u otro que preste el servicio; en caso contrario en la solicitud se debe señalar la 
ubicación de los bienes para que proceda su secuestro.
Si la caución no reúne estos requisitos el juez la niega y la tiene por no constituida, procede  
a la cancelación de la hipoteca si es del caso.
Las cauciones se  cancelan por auto apelable  en  el  efecto  diferido si el  proceso esta en  
curso, si ha concluido en el suspensivo.   

En   caso   de   que   el   superior   en   virtud   de   la   apelación   aumente   la   caución,   esta   debe 


completarse   en   un   término   igual   al   señalado   para   prestar   la   primera   contado   desde   la 
notificación del auto de obedecimiento al superior.

Embargo y secuestro: se procede de la siguiente manera para practicar el embargo:
Si   los   bienes   están   sujetos   a   registro   se   comunica   al   registrador,   por   oficio   que   debe 
contener los datos necesarios par el registro.   Si los bienes corresponden al afectado se  
deben inscribir y se expide copia del certificado a costa del solicitante sobre la situación del 
bien.   Una   vez   inscrito   se   debe   enviar   copia   al   juzgado.   Si   los   bienes   no   pertenecen   al 
afectado, el registrador no debe inscribir el embargo, si lo hace le juez de oficio o a petición 
departe ordena su cancelación. 
El   de   las   mejoras   que   tenga   una   persona   que   ocupa   el   predio   de   otra,   se   perfecciona  

402
previniendo a   aquella y al obligado al pago, que se entiendan con el secuestre para lo 
relacionado con las mejoras y cosechas. 
El de bienes muebles no sujetos a registro se perfecciona con su secuestro. 
El   de   un  crédito, se  perfecciona  con  la  comunicación  al  deudor mediante  la  entrega  del 
respectivo oficio, en el que se le previene para hacer el pago. Si el deudor no firma el oficio 
lo hará por él cualquier persona que se encuentre en el sitio. Dentro de los 3 días siguientes 
a la notificación deberá el deudor  informar a cerca de la existencia del crédito, de cuando se 
hace exigible, del valor y de cualquier embargo que se le hubiere comunicado y si se le 
notificó alguna cesión o si la aceptó. Si no se efectúa el pago el juez designa secuestre quien 
puede adelantar el proceso judicial. 
El de los derechos o créditos que una persona persiga en otro proceso, se debe comunicar 
al  juez que conoce de él y se entiende perfeccionado desde la fecha de recibo del oficio.
El de títulos valores, bonos, acciones se perfecciona por la entrega del respectivo título al 
secuestre.
El del interés de un socio en una sociedad de personas o limitada, se comunica a la entidad 
encargada de la matricula y registro de sociedades.   Si el socio es comanditario, se debe 
comunicar  a  los  socios gestores y al  liquidador y  el  embargo  se  entiende  perfeccionado 
desde la fecha de recibo del oficio.
El  de  salarios devengados o  por devengar, se  comunica  al pagador o  empleador con  la  
entrega  de   copia   del   oficio  para  que   de  las  sumas  respectivas  se   retenga   la   proporción 
determinada por ley y haga las consignaciones oportunamente al juzgado. Se no ser así se 
incurre en multa de 5 a 10 salarios mínimos legales. Si no se efectúan las consignaciones el 
juez nombra secuestre para que adelante el cobro judicial.
El del dinero depositado en establecimientos bancarios se hacer por el envío del oficio al la 
entidad, señalando la cuantía máxima de la medida, que no excederá del valor del crédito y 
las costas  más un 50%. Se debe consignar dentro de los 3 días siguientes al recibo de la 
comunicación. 
El de derechos pro indiviso en bienes muebles se comunica a los demás participes para que 
en lo relacionado con ello se entiendan con el secuestre.
En los casos en que se utilicen mensajes electrónicos, los emisores dejan constancia de su 
envío y los destinatarios tienen el deber de revisarlos diariamente y tramitarlos de forma 
inmediata.
Para el embargo se aplican las siguientes reglas:
a. En el auto que lo decrete se señala fecha y hora para la diligencia, que se practica aunque 
no concurra el secuestre, en este caso el juez o el funcionario comisionado lo reemplazará 
en   el   acto,   sin   que   el   la   comisión   se   pueda   prohibir   la   designación   del   secuestre 
reemplazante en el caso de la no­comparecencia del ya posesionado. 
   
El   secuestre   tiene   la   custodia   de   los   bienes   que   le   sean   entregados.   Si   los   bienes   son  
consumibles y se hallan expuestos  deteriorarse o perderse, el secuestre los puede enajenar 
y debe consignar el dinero y rinde el informe al juez.  El secuestre debe prestar caución que 
es fijada por el juez, si no la hace será removido de su cargo. No es necesaria la caución al 
opositor a quien se le dejan los bienes en calidad de secuestre., ni cuando las partes lo  

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solicitan de común acuerdo. 

Son bienes inembargables:
Los de uso público.
Los   destinados   a   un   servicio   público,   cuando   se   presta   por   un   departamento,   distrito, 
municipio, establecimiento público, concesionario.
Las dos terceras partes de la renta bruta de los departamentos, municipios y distritos.
Las condecoraciones y pergaminos recibidos en actos meritorios.
Los uniformes y equipos militares.
Los lugares y edificaciones destinados a cementerios.
Lugares destinados al culto religioso.
Utensilios de cocina, muebles de alcoba, ropa de la familia.
Utensilios, enceres e instrumentos necesarios para el trabajo individual de l persona contra 
la que se decretó el secuestro.
Artículos alimenticios y el combustible para el sostenimiento de la persona contra quien se 
decretó el secuestro.

El juez debe resolver acerca de las medidas cautelares a más tardar al día siguiente de la 
solicitud.

Se puede oponer al secuestro la persona que alegue posesión material en nombre propio o 
tenencia a nombre de un tercero poseedor; el primero debe aducir prueba de la posesión y el 
segundo la de su tenencia y de la posesión del tercero. Si se admite la oposición y la parte 
que pidió la diligencia interpone reposición y esta es negada   o insiste en la diligencia, se 
practica el secuestro dejando al poseedor o tenedor en la calidad de secuestre.  Cuando la 
diligencia se practique en varios días las oposiciones solo se pueden hacer el día en que el 
juez haga el reconocimiento de los bienes. Si la diligencia se practica por comisionado y la  
oposición   se   refiere   a   todos   los   bienes   se   remite   esta   inmediatamente   al   comisionado. 
Practicadas las pruebas el juez resuelve, si su decisión es desfavorable al opositor entrega 
los bienes al secuestre, si es favorable levanta el secuestro.

Se levantan el embargo y el secuestro:
Cuando es solicitado por quien pidió la medida y no hay litisconsortes o terceristas. Si los 
hay la solicitud debe provenir de todos ellos.
Si se desiste de la demanda.
Si se presta caución por parte del demandado.
Si se ordena la terminación del proceso ejecutivo por revocatoria del mandamiento de pago o 
por prosperar alguna excepción. 
Si se absuélvela demandado.
Si se trata de bienes sujetos a registro, cuando del certificado aparece que la persona contra  
quien se establecen las medidas no es titular del dominio de los bienes.
Cuando el poseedor que no se opone a la práctica, solicita al juez dentro de los 20 días 
siguientes que se le reconozca que tenía la posesión del bien al tiempo en que la diligencia 

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se practicó y obtiene la decisión favorable. Se tramita como incidente. El peticionario debe 
prestar caución.
Cuando exista un embargo o secuestro anterior.

Se reemplaza al secuestre si no presta la caución oportunamente, si se comprueba que ha 
obrado   con   negligencia   en   el   desempeño   del   cargo,   si   deja   de   rendir   cuentas   e   su 
administración o de presentar los informes mensuales, si lo piden las partes de consumo. El 
secuestre no puede alegar derecho de retención.

El   secuestre   una   vez   termine   su   gestión   debe   rendir   cuentas   dentro   de   los   10   días 
siguientes, sin lo cual no se le señalan los honorarios. El juez de oficio o a petición de parte 
puede pedir en cualquier tiempo que se rindan cuentas.

En procesos ordinarios se pueden aplicar las siguientes mediadas cautelares:
Inscripción de la demanda en cuanto a los bienes sujetos a registro, antes de notificar al 
demandado se debe enviar oficio al registrador, se debe prestar caución para proceder al 
registro. Este registro no pone a los bienes fuera del comercio, pero quien en lo sucesivo los  
adquiera debe sujetarse a lo dispuesto en la sentencia.

Secuestro de bienes muebles, designación del secuestre y fecha y hora para la diligencia. 
Estas medidas  se   pueden   realizar  antes  de   la  notificación  al   demandado   o  en  cualquier 
etapa del proceso antes de dictar sentencia de segunda instancia. 

Las medidas se levantan si el demandante no inicia ejecución para el pago dentro de los 15 
días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o si se absuelve al demandado o si este 
presta caución para evitar las medidas.

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