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DE LA SUCESION TESTADA

 GENERALIDADES
 PLAN DE ESTUDIO.- En esta materia se
estudiará el testamento, tanto en sus
requisitos internos como en sus
formalidades.Se analizará también el
objetivo principal que él tiene, en la parte
que interesa a la sucesión, esto es, las
asignaciones testamentarias que contiene.
 Además, se estudiarán otras declaraciones o
designaciones que hace el testador y que
tienen importancia para el cumplimiento de
sus disposiciones: albaceas o ejecutores
testamentarios:
 La palabra “testamento” viene de las voces
latina “testacio mentis”, que significan
testimonio de la voluntad.
 DEFINICION.- “El testamento es un acto
más o menos solemne, en que una persona
dispone del todo o de una parte de sus
bienes para que tenga pleno efecto después
de sus días, conservando la facultad de
revocar las disposiciones contenidas en él,
mientras viva” (artículo 999).
 CARACTERISTICAS DEL TESTAMENTO.
a) Es un acto jurídico unilateral. Para su
perfecionamiento basta la voluntad de una
persona.
b) Es un acto de una sola persona. Lo dice
expresamente el artículo 1003, que rechaza los
testamentos llamados mancomunados o
hermandad, que eran permitidos en la legislación
española.
 Consecuente con el principio anotado, el
artículo 1059 dispone que las disposiciones
captatorias no valen; la razón es que el
legislador ve en ella una limitación a la libre
voluntad del testador.Se entienden por tales
aquellas en que el testador asigna alguna
parte de sus bienes a condición de que el
asignatario le deje por testamento alguna
parte de los suyos.
 c) Es un acto solemne. La solemnidad
puede ser mayor o menor, pero siempre
debe estar afecta a determinadas
formalidades (artículo 1008). El legislador
desea que la voluntad del testador se
exprese sólo en el testamento, y por eso no
acepta los codicilos (artículo 1002).
 d) La facultad de testar es indelegable.
(Artículo 1004). El artículo 1063 completa
la idea diciendo que “ la elección de un
asignatario sea absolutamente, sea de entre
cierto número de personas, no dependerá
del puro arbitro ajeno”.
 e) El principal objeto del testamento es la
disposición de bienes. Sin embargo, puede
haber testamento sin disponer de los bienes,
sino que en él sólo se limite el testador
ha hacer simples declaraciones de
voluntad; nombramiento de partidor, de
guardador de sus hijos, de reconocimiento
de hijo no matrimonial.
 Es claro que en este último caso, el
reconocimiento tendrá efectos sucesorios.
 f) Es un acto celebrado para que tenga
pleno efecto después de los días del
testador. Lo contrario envolvería un pacto
sobre sucesión futura, prohibidos en el
artículo 1463 por adolecer de objeto ilícito;
la única excepción a esta norma es la
situación reglada por el artículo 1204.
 g) Las disposiciones testamentarias son
esencialmente revocables, pero no las
declaraciones contenidas en un testamento.
El legislador defiende esta característica
como esencial al decir, en el artículo 1001,
que se tendrá por no escrita la disposición
que impida la revocablidad del testamento.
 La revocabilidad no comprende las
declaraciones de voluntad que inciden en el
reconocimiento de hijos, pero hay otras
declaraciones de voluntad (nombramiento
de partidor, designación de albaceas, etc.),
que son revocables.
ELEMENTOS DEL
TESTAMENTO.

 SUS CLASES.- En todo testamento hay


que distinguir tres clases de requisitos:
 1° Requisitos internos,
 2° Requisitos externos o solemnidades.
 3° Su objeto.
 Los requisitos internos son los que dicen
relación con la capacidad para testar y con
la voluntad libre y espontánea del testador.
 Los requisitos externos o formalidades son
variables y dependen de la clase del
testamento: si es más solemne o menos
solemne, si es cerrado o abierto, si se otorgó
en Chile o en el extranjero.
 El objeto del testamento es el contenido de
él, es decir, las declaraciones y las
disposiciones de bienes que hace el
testador.
 La disposición es el llamamiento que hace
el testador a ciertas personas para que lo
sucedan en todo o en parte de sus bienes.
 Este llamamiento recibe el nombre de
asignaciones (artículo 953); luego de
estudiar el objeto del testamento significa
analizar las asignaciones testamentarias,
forzadas y voluntarias, simples y sujetas a
modalidades.
 También el testador puede hacer
declaraciones de voluntad.
NORMAS DE CARÁCTER GENERAL EN
LO REFERENTE A SANCIONES.

 La omisión o infracción de los requisitos


internos acarrea, en general, la nulidad del
testamento en todas sus partes; lo mismo
sucede con la omisión de los requisitos
externos.
 En cambio, los posibles vicios que pueda
sufrir la voluntad del testador en cualquiera
asignación o disposición especialmente
considerada, anula la respectiva cláusula,
pero no compromete la validez del
testamento.
REQUISITOS INTERNOS

 A.- LA CAPACIDAD: Es la aptitud que


habilita para ejercitar válidamente el acto
testamentario. La capacidad es la regla
general, y la incapacidad es la excepción.
 El artículo 1005 indica las personas que no
son hábiles para testar:
 1° El impuber; (varón menor de 14 años y
mujer menor de 12 años);
 2° El que se hallare bajo interdicción por
causa de demencia. No puede testar ni aún
en los intervalos lúcidos (artículos 456 y
465 inciso 1°);
 3° El que actualmente no estuviere en su
sano juicio por ebriedad u otra causa;
 4° Todo el que por palabra o por escrito no
pudiere expresa su voluntad claramente.
 La enumeración anotada es taxativa, por
tanto, los relativamente incapaces son
hábiles para testar.
 El artículo 1006 completa la reglamentación
de la incapacidad, al disponer que ésta debe
existir al momento de otorgarse el
testamento.
 B.-VOLUNTAD LIBRE Y ESPONTANEA : La
voluntad de testar puede estar viciada,
como en cualquier otro acto jurídico, por la
fuerza, el dolo y el error.
 a)LA FUERZA: Dice el artículo 1007: “ El
testamento en que de cualquier modo haya
intervenido la fuerza, es nulo en todas sus
partes”.
 Las frases “en que de cualquier modo” y
“nulo en todas sus partes” han provocado
discusiones.Se trata de saber qué caracteres
debe reunir aquí la fuerza para ser
considerada, y a qué clase de nulidad el
legislador se refiere.
 Don José Clemente Fabres estima que la
nulidad de que habla el artículo 1007 es la
absoluta, o sea, que es una excepción a la
nulidad relativa que es la sanción a la
fuerza como vicio del consentimiento.
 Existiría además en el precepto anotado otra
excepción a las reglas generales; para que
la fuerza vicie el testamento bastaría con
que sea mínima; no sería necesaria que
fuera grave, actual o inminente e injusta
como lo exigen los artículos 1456 y 1457.
 Habría, pues, según el Sr. Fabres dos
reglamentaciones de la fuerza: una como
vicio del consentimiento y otra como vicio
en materia testamentaria.
 Esta interpretación del Sr. Fabres ha sido rebatida
por la mayoría de los autores, entre ellos don José
Ramón Gutiérrez. Dice este autor que la expresión
“ en que de cualquier modo” no es excepción a las
características que tiene que reunir la fuerza para
que vicie la voluntad, sino que está tomada en la
forma que el legislador dio en los artículos 1456 y
1457, sea que la fuerza la emplee el propio
asigntario favorecido ó un tercero extraño.
 En segundo término, la frase “es nulo en
todas sus partes” no debe estimarse como
explicativa de nulidad absoluta, sino que
indica que aun cuando la fuerza se emplee
para obtener una sola disposición
testamentaria todo el testamento es nulo,
pero de nulidad relativa.
 b) EL DOLO: El legislador no se refiere al
dolo como vicio en materia testamentaria,
pero es evidente que él puede tener cabida.
Es claro que no aplicaremos la clasificción
que vimos en materia contractual
(accidental y principal: determinante y obra
de una de las partes) pues no es posible que
el mismo testador haya fraguado el dolo.
 El dolo viciará la voluntad toda vez que sea
determinante en el otorgamiento del
testamento.
 En cuanto a los efectos del dolo, como el
legislador no da reglas especiales, se
producirá, como sanción general la nulidad
relativa. Hay, sin embargo, un artículo en el
Código que puede ser fuente de
interpretaciones diferentes: el artículo 968
N° 4, que indica que es indigno de suceder
al difunto como heredero o legatario, el que
por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición
del difunto, o le impidió testar.
 Básandose en este precepto, algunos
afirman que el dolo no vicia la voluntad en
materia testamentaria, sino que su autor se
hace indigno para suceder.
 Esta interpretación es inadmisible, porque
si una persona ha fraguado para que el
testador haga una asignación a favor de un
tercero, no habría sanción porque la
indignidad sólo se aplica al autor del dolo;
lo que pasa en este caso que es que el dolo
vicia la voluntad y además, su autor se hace
indigno, de acuerdo al N° 4 del artículo
968.
 Además, este último precepto se refiere no
sólo al dolo, sino también a la fuerza, y
nadie duda que ésta vicia el testamento en
todas sus partes, como lo dice el artículo
1007.
 c)EL ERROR: A él se refieren los artículos 1057
y 1058.” El error en el nombre o calidad del
signatario no vicia la disposición, si no hubiere
duda acerca de la persona” (artículo 1057)
Ejemplo:” Dejo mil pesos a Manuel Lagos que
plantó el pabellón chileno en el Morro de Arica”.
Si después resulta que fue Manuel Rojas el que
clavó la bandera, valdrá la disposición, porque la
voluntad del testador fue dejar los mil pesos al que
plantó la bandera, llámese tal persona Lagos,
Rojas o González.
 Por calidad del asignatario se entiende alguna
característica que sirva para regularizarlo más.
 El artículo 1058, dice: “ la asignación que
pareciere motivada por un error de hecho, de
manera que sea claro que sin este error no hubiera
tenido lugar, se tendrá por no escrita”. Ejemplo:
Se deja una asignación a Juan porque el testador
cree que le hizo un servicio, si después resulta que
tal servicio no lo hizo Juan, la cláusula será nula.
 El artículo 1132, es una consecuencia del
1058 y contempla un caso de “ pago de lo
no debido”.
 El legislador resguarda la voluntad del
testador, y como el error viene a alterar esta
voluntad, dispone en el artículo 1060,
complementando lo dicho en los artículos
1057 y 1058: “No vale disposición alguna
testamentaria que el testador no haya dado a
conocer de otro modo que sí o no, o no una
señal de afirmación o negación, contestando
a una pregunta”.
Requisitos externos o
formalidades.
 OBJETIVOS: El legislador garantiza con
las solemnidades la verdadera voluntad del
testador, y evita los fraudes de que éste
podría ser víctima y asegura los derechos de
los herederos.
 CLASES DE TESTAMENTOS:
Atendiendo a las mayores o menores
solemnidades, lo testamentos se clasifican
en solemnes y menos solemnes (artículo
1008).
 “Testamento solemne es aquél en que se
han observado todas las solemnidades que
la ley ordinariamente requiere”.
 “El menos solemne o privilegiado es aquél
en que pueden omitirse alguna de estas
solemnidades, por consideración a
circunstancias particulares, determinadas
expresamente por la ley”.
 El testamento solemne es abierto o cerrado.
 El testamento abierto, nuncupativo o
público es aquel en que el testador hace
sabedores de sus disposiciones a los
testigos, y testamento cerrado o secreto, es
aquél en que no es necesario que los
testigos tengan conocimiento de ellas.
 Son testamentos privilegiados: el verbal, el
militar y el marítimo( artículo 1030).
LOS TESTAMENTOS OTORGADOS EN
CHILE
 SOLEMNIDADES COMUNES AL TESTAMENTO
ABIERTO Y AL CERRADO: El testamento
solemne, sea cerrado o abierto, debe cumplir con
ciertos requisitos:
 a) Ambos deben ser siempre escritos (artículo
1011), y
 b) En ambos deben concurrir testigos hábiles, y
las inhabilidades señaladas por el artículo 1012,
valen para las dos clases de testamentos.
 LOS TESTIGOS EN LOS
TESTAMENTOS SOLEMNES: La regla
general es la capacidad: puede ser testigo en
un testamento cualquiera persona que la ley
no haya declarado inhábil.
 De acuerdo al artículo 1012 no podrán ser
testigos de un testamento solemne otorgado
en Chile:
 1° Los menores de dieciocho años;
 2° Los que se hallaren en interdicción por
causa de demencia;
 3° Todos los que actualmente se hallaren
privados de la razón;
 4° Los ciegos;
 5° Los sordos;
 6° Los Mudos;
 7° Los condenados a alguna de ls penas
designadas en el artículo 267 N° 7, y en
general, los que por sentencia ejecutoria
estuvieren inhabilitados para ser testigos.
 Cabe hacer notar que la referencia al art.
267 N°7 debe entenderse hecha al artículo
271, N° 3, modificado en virtud de la Ley
N° 19.585.-
 8° Los amanuenses del escribano que
autorizare el testamento;
 9° Los extranjeros no domiciliados en chile;
 10° Las personas que no entiendan el
idioma del testador, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 1024.
 En el inciso final del artículo 1012 se
contemplan dos normas de importancia:
 a) Dos a lo menos de los testigos deben
estar domiciliados en la comuna o
agrupación de comunas, en que se otorgue
el testamento;
 b) Un testigo a lo menos debe saber leer y
escribir cuando concurren tres y dos cuando
concurren cinco.
 El legislador es benévolo en esta materia, y
el artículo 1013 confirma este criterio al
decirnos que basta con que el testigo tenga
habilidad aparente o putativa, aun cuando
en la realidad sea inhábil.
 Dice este precepto: “Si alguna de las causas
de inhabilidad expresadas en el artículo
precedente no se manifestare en el aspecto o
comportación de un testigo, y se ignorare
generalmente en el lugar donde el
testamento se otorga, fundándose la opinión
contraria en hechos positivos y públicos, no
se invalidará el testamento por la inhabilidd
real del testigo.
 Pero la habilidad putativa no podrá servir
sino a uno solo de los testigos”.
EL TESTAMENTO SOLEMNE
ABIERTO.
 CONCEPTO: Dijimos ya que el testamento
solemne abierto, nuncupativo o público es aquél
en que el testador hace sabedores de sus
disposiciones a los testigos, y al escribano si no lo
hubiere (artículo 1008).
 Puede otorgarse de dos maneras:
 a) ante notario y tres testigos(el primero puede ser
reemplazado por un funcionario que haga las
veces de tal), o
 b) Ante cinco testigos (artículo 1014).
 En general, a ambas formas se les aplican
las mismas normas, salvo algunas reglas
especiales; así, por ejemplo, lo relativo al
Notario sólo se aplicará a la primera forma;
para que pueda ejecutarse un testamento
solemne abierto otorgado ante cinco
testigos será requisito previo la publicación
del mismo, exigencia que no rige para el
otorgado ante Escribano.
 FUNCIONARIOS ANTE LOS CUALES SE PUEDE
OTORGAR TESTAMENTO ABIERTO:
 1° Ante Notario competente (artículo 1014
inciso 1°);
 2° Podrá hacer las veces de escribano el
juez de letras del territorio jurisdiccional del
lugar del otorgamiento; todo lo dicho
respecto del escribano se entenderá respecto
del juez de letras, en su caso.
 3° El Oficial del Registro Civil, en las comunas
que no sean asientos de notario puede autorizar
testamentos solemnes abiertos, debiendo llevar al
efecto registros públicos especiales (art. 86 de la
Ley N° 4.808, sobre Registro Civil).
 No existe orden de prelación entre estos
funcionarios para otorgar testamentos, salvo el
caso del Oficial del Registro Civil que sólo puede
autorizar el testamento cuando la comuna de su
jurisdicción no sea asiento de notario.
 ACTOS QUE CONSTITUYEN
ESENCIALMENTE EL TESTAMENTO
ABIERTO.
 “ Lo que constituye esencialmente el
testamento abierto, es el acto en que el
testador hace sabedores de sus
disposiciones al escribano, si lo hubiere, y a
los testigos”. Es lo que dice el inciso 1° del
artículo 1015, repitiendo el concepto ya
expresado en artículo 1008.
 Agrega el inciso 2° del artículo 1015: “El
testamento será presenciado en todas sus
partes por el testador, por un mismo
escribano, si lo hubiere, y por unos mismos
testigos”.
 ENUNCIACIONES QUE DEBE CONTENER EL
TESTAMENTO.-
 De acuerdo al actual artículo 1016: “ en el
testamento se expresarán el nombre y
apellido del testador; el lugar de su
nacimiento; la nación a que pertenece; si
está o no avecindado en Chile, y si lo está,
la comuna en que tuviere su domicilio; su
edad; la circunstancia de hallarse en su
entero juicio;
 los nombres de las personas con
quienes hubiere contraido matrimonio,
de los hijos habidos en cada
matrimonio, de cualesquier otros hijos
del testador, con distinción de vivos y
muertos; y el nombre , apellido y
domicilio de cada uno de los testigos.
 Se ajustaran a estas designaciones a lo que
respectivamente declaren el testador y
testigo. Se expresarán asimismo, el lugar,
día, mes y año del otorgamiento; y el
nombre, apellido y oficio del escribano, si
asistiere alguno”.
 Además, el artículo 414 del C.O.T., ordena que se
indique la hora y lugar de su otorgamiento.
El artículo 1026 dispone que el testamento en que
se haya omitido alguna de las formalidades
exigidas para su otorgamiento, no tendrá valor
alguno, pero, podrá omitirse una o más de las
designaciones prescritas en el artículo 1016, en el
inciso 5° del 1023 y en el inciso 2° del 1024,
siempre que no haya duda acerca de la identidad
personal del testador, escribano o testigos.
 Entre los requisitos propios del testamento
no aparece el que era esencial en el Derecho
Romano: la continuidad en el otorgamiento.
Esta formalidad sólo la contempla nuestro
legislador para el testamento solemne
cerrado, para evitar sustituciones (artículo
1023, inciso final).
 “El testamento abierto podrá haberse escrito
previamente.Pero sea que el testador lo
tenga escrito, o que se escriba en uno o más
actos, será todo él leido en alta voz por el
escribano, si lo hubiere, o a falta de
escribano por uno de los testigos designado
por testador a este efecto.
 Mientras el testamento se lee, estará el
testador a la vista, y las personas cuya
presencia es necesaria oirán todo el tenor de
sus disposiciones “ (artículo 1017).
 ¿ES NECESARIO DEJAR CONSTANCIA EN EL
TESTAMENTO DE LA LECTURA ORDENADA POR EL
ARTICULO 1017?
Don Ruperto Bahamondes arrastró por un
tiempo a los Tribunales y a la doctrina en el
sentido de que era indispensable esta
formalidad, por cuanto el testamento es un
acto solemne, los cuales se prueban por sí
mismos, lo que no es posible si no se deja
constancia en el instrumento de esa
circunstancia.
Si así no se hace, el testamento es nulo.
Hoy día esta interpretación es
unánimemente rechazada y se dice que la
doctrina del Sr. Bahamondes significa
exigir una solemnidad que el legislador no
ha contemplado, siendo que las
solemnidades son de derecho estricto.
 Además, en el testamento del ciego, se dijo
expresamente que de la lectura se deje
testimonio en el testamento (artículo 1019);
ahora bien, si en el artículo 1017 nada se
dice al respecto y en el artículo 1019 la
exigencia es expresa, quiere decir que aquel
precepto no la subentiende.
 PUEDE EL TESTAMENTO OTORGARSE
EN HOJAS SUELTAS.
Es evidente que ello puede hacerse cuando
el testamento se otorga ante cinco testigos,
pues en este caso no existe registro alguno
al que pueda incorporarse.
Lo mismo sucederá si el funcionario
autorizante es un Juez de letras.
 Si se otorga ante un Notario, podrá hacerse
de dos maneras: a) en hojas sueltas, y luego
protocolizarlo; b) incorporado en el registro
del Notario(escritura pública).
Si el funcionario autorizante es el Oficial
Civil, no podrá otorgarse en hojas sueltas,
sino que precisamente en el Registro
Público que para el efecto lleva (artículo 86
de la Ley N° 4.808).
 El que un testamento se otorgue en hojas
sueltas o se incorpore en un Registro tiene
importancia para los efectos de su
ejecución, como veremos en su
oportunidad.
 ¿PUEDE UN TESTAMENTO OTORGARSE EN
IDIOMA EXTRANJERO?.-
Si se otorga ante un Juez de Letras o ante un
Notario en hojas sueltas, podrá otorgarse
un testamento en idioma extranjero,
siempre que el funcionario y los testigos lo
entiendan.
 En cambio, si el testamento queda
incorporado en el protocolo del Notario,
tendrá el valor de escritura pública y, por
tanto, sólo podrá otorgarse en idioma
castellano (artículo 403 C.O.T.).
 Si el funcionario autorizante es el Oficial
del Registro Civil, sólo podrá escribirse en
castellano.
 TERMINO DEL ACTO TESTAMENTARIO.-
 Lo dice el artículo 1018: “Termina el acto por
las firmas del testador y testigos, y por la del
escribano, si lo hubiere.
 Si el testador no supiere o no pudiere firmar,
se mencionará en el testamento esta
circunstancia, expresando la causa.
 Si se hallare alguno de los testigos en el
mismo caso, otro de ellos firmará por él y a
ruego suyo, expresándolo así”.
 PERSONAS QUE SOLO PUEDEN
OTORGAR TESTAMENTO ABIERTO.
 a) Testamento del ciego: dice el artículo
1019: “El ciego sólo podrá testar
nuncupativamente y ante escribano, o
funcionario que haga las veces de tal. Su
testamento será leído en alta voz dos veces;
la primera por el escribano o funcionario, y
la segunda por uno de los testigos, elegido
al efecto por el testador.
 Se hará mención especial de esta
solemnidad en el testamento”.
 Del precepto anotado nos resulta que el
testamento del ciego presenta las siguientes
particularidades:
a) No puede otorgar testamento abierto ante
cinco testigos;
b) Se exige una doble lectura;
c) En el instrumento debe dejarse constancia
de haberse procedido a estas dos lecturas;
Sanción.- La falta de cumplimiento de
cualquiera de las solemnidades del artículo
1019 hará que el testamento no tenga valor
alguno (artículo 1026).
 b) Testamento del que no sabe leer y
escribir.-
El artículo 1022 dispone que “el que no
sepa leer y escribir no podrá otorgar
testamento cerrado”. A contrario sensu, sólo
podrá otorgar testamento abierto. La ley no
impone otra exigencia.
 El precepto transcrito es prohibitivo, y su
contravención está sancionada por el
artículo 10, según el cual los actos
prohibidos por la ley son nulos y de ningún
valor.
 TRAMITES PREVIOS A LA EJECUCION
DEL TESTAMENTO ABIERTO.-
La ejecución de todo testamento abierto
está sujeto a la condición de que el
documento en que esté consignado tenga el
carácter de instrumento público o pueda
asimilarse a uno de ellos.
En consecuencia debemos distinguir tres
situaciones diferentes:
 A) El testamento se incorporó en un
Registro público.
Esto sucederá, como hemos visto cuando el
funcionario autorizante fue un Notario y el
testamento se incorporó al protocolo, o sea,
cuando tiene el carácter de escritura
pública.
En este caso no hay necesidad de
cumplir ninguna formalidad especial
para la ejecución del testamento pues
éste está revestido del máximo de
publicidad.
B) El testamento se otorgó ante funcionario
competente, pero no se incorporó en un
Registro.
 El testamento se inscribió en hojas sueltas, y se
otorgó ante el Juez de Letras o ante Notario.
 El artículo 866 del código de Procedimiento Civil
dispone al respecto que “El testamento abierto,
otorgado ante el funcionario competente y que no
se haya protocolizado en vida del testador, será
presentado después de su fallecimiento y en el
menor tiempo posible al tribunal, para que ordene
su protocolización. Sin este requisito no podrá
procederse a su ejecución”.
 Resulta que el testamento que no se
protocolizó en vida del testador, debe
hacerse en el menor tiempo posible después
de muerte; pero ¿en qué momento? El
precepto copiado no indica plazo alguno.
Por su parte, el artículo 420 del Código
Orgánico de Tribunales establece que:
“Una vez protocolizado valdrán como
instrumentos publicos:
 2° Los testamentos solemnes abiertos que
se otorguen en hojas sueltas, siempre que su
protocolización se haya efectuado a más
tardar, dentro del primer día siguiente hábil
al de su otorgamiento”.
Esta última disposición indica un plazo
dentro del cual debe procederse a la
protocolización.
 Ahora bien, ¿ cuál de las disposiciones
prefiere: el artículo 866 del C.P.C. o el
artículo 420 del C.O.T.?
Algunos estiman que el artículo 420 del
C.O.T., debe entenderse con las
limitaciones del artículo 866 del C. Pr.C.
porque aquél es muy general, ya que habla
de un testamento que se otorga en hojas
sueltas.
 Sin embargo, parece indudable que el
artículo 420 del C.O.T. Ha modificado,
practicamente derogado, al artículo 866 del
C.P.C. en lo referente al plazo en que debe
efectuarsse la protocolización; si no se hace
así, el documento no valdrá como
instrumento público.
 Tampoco podrá valer como instrumento
privado, porque para ello debiera haberse
otorgado ante cinco testigos.
 En resumen, si no se protocoliza en el
plazo indicado por el artículo 420 del
C.O.T., el testamento no tendrá valor
alguno, y por tanto, no podrá procederse a
su ejecución.
 C) El testamento no se otorgó ante funcionario
competente, sino que fue solemnizado por la
presencia de cinco testigos.
El testamento otorgado en esta forma no tiene el
carácter de instrumento público; es por ello que la
ley exige, para que pueda ser ejecutado, su
publicación, vale decir, el cumplimiento de una
serie de formalidades tendientes a que el
testamento adquiera mediante su publicación y la
constancia de su autenticidad, la fuerza de un
instrumento público y sea reconocido como tal.
 El artículo 1020 se refiere a la publicación del
testamento y de él nos resulta que este trámite
comprende:
a) Reconocimiento de sus firmas y la del testador,
por los testigos, todo ello ante el Juez
correspondiente. Si uno o más de ellos no
compareciere por ausencia u otro impedimento,
bastará que los testigos instrumentales presentes
reconozcan la firma del testador, las suyas propias
y la de los testigos ausentes.
En caso necesario, y siempre que el juez lo estimare
conveniente, podrán ser abonadas las firmas del
testador y de los testigos ausentes por
declaraciones juradas de otras personas fidedignas.
b) Rubricación del testamento por el juez, al
principio y fin de cada página;
c) Entrega del testamento al Notario actuante para
que lo incorpore a sus protocolos.( ver artículos
417 C.O. De T. y 866, 867 y 871 del
Procedimiento Civil).
 Es juez competente en estas materias el del
último domicilio del testador, sin perjuicio
de las excepciones legales (artículo 1009).
“Siempre que el juez haya de proceder a la
apertura y publicación de un testamento, se
cerciorará previamente de la muerte del
testador. Exceptúase los casos en que según
la ley deba presumirse la muerte”(artículo
1010).
 ¿Debe hacerse la protocolización dentro del
plazo que señala el artículo 420 N° 2 del
C.O.T.? No en este caso prefieren los trámites del
artículo 1020; la publicación no podrá nunca ser
omitida, aun cuando el testamento esté
protocolizado. La Corte de La Serena, en un pleito
que falló prescindió por completo del artículo 420
del C.O.T., y aplicó solamente el artículo 1020 del
C.C: (Gaceta de 1928, 2° semestre, pág.
716.Sentencia 160).
 Por lo demás los testamentos otorgados ante
cinco testigos son instrumentos privados, y
el artículo 420 del C.O.T., se refiere a
instrumentos públicos; la protocolización
no transforma un instrumento privado en
público.
 Cómo se hace la protocolización.- Una
vez que el testamento es entregado al
Notario para su protocolización, éste deberá
hacerse insertando el contenido íntegro del
testamento en el registro del día en que se
efectúe y agregando el original al final de
protocolo respectivo, con todos los
antecedentes que lo acompañen (artículo
417 del C.O.T.).
EL TESTAMENTO SOLEMNE CERRADO

 CONCEPTO.- En términos generales, el


testamento cerrado es un documento escrito
por el testador u otra persona y que se
presenta ante tres testigos en sobre cerrado
a un Notario (o a un Juez de Letras), el cual
levanta acta de su otorgamiento sobre la
cubierta del sobre suscribiéndola a
continuación él, los testigos y el testador.
 Puede revestir una sola forma: debe
otorgarse ante Notario y tres testigos,
pudiendo hacer las veces del escribano, el
Juez de Letras,( artículo 1.021).

 FORMALIDADES.- Están contenidas


fundamentalmente en el artículo 1023 que
dice:
“ Lo que constituye esencialmente el
testamento cerrado es el acto en que el
testador presenta al escribano y testigos una
escritura cerrada, declarando de viva voz y
de manera que el escribano y testigos le
vean, oigan y entiendan que en aquella
escritura se contiene su testamento. Los
mudos podrán hacer esta declaración
escribiéndola a presencia del escribano y
testigos.”
“El testamento deberá estar escrito o, a lo
menos, firmado por el testador”.
“El sobre escrito o cubierta del testamento
estará cerrada o se cerrará exteriormente, de
manera que no pueda extraerse el
testamento sin romper la cubierta”.
“ Queda al arbitrio del testador estampar un
sello o marca o emplear cualquier otro
medio para la seguridad de la cubierta”.
“El escribano expresrá en el sobrescrito o
cubierta bajo el epígrafe testamento, la
circunstancia de hallarse el testador en su
sano juicio; el nombre, apellido y domicilio
del testador y de cada uno de los testigos; y
el lugar, día, mes y año del otorgamiento”.
“Termina el otorgamiento por las firmas del
testador y de los testigos, y por la firma y
signo del escribano sobre la cubierta”.
“Durante el otorgamiento estarán presentes,
además del testador, un mismo escribano y
unos mismos testigos, y no habrá
interrupción alguna sino en los breves
intervalos que algún accidente lo exigiere.”
Además, de acuerdo al artículo 414 del
C.O.T., deberá dejarse constancia del lugar
y de la hora en que se otorgue.
 El artículo 1024 completa estas normas al
disponer que “cuando el testador no pudiere
entender o ser entendido de viva voz, sólo podrá
ororgar testamento cerrado.El testador escribirá
de su letra, sobre la cubierta, la palabara
testamento, o la equivalente en el idioma que
prefiera, y hará del mismo modo la designación de
su persona, expresando a lo menos, su nombre,
apellido y domicilio, y la nación a que pertenece,
y en lo demás se observará lo prevenido en el
artículo precedente.
 SANCION.- En caso de omitirse los
requisitos señalados, el testamento no
tendrá valor alguno, salvo”cuando se
omitiere una o más de las designaciones
prescritas por el artículo 1016, en el inciso
5° del 1023 y en el inciso 2° del 1024” en
cuyo caso no será nulo el testamento,
siempre que no haya duda acerca de la
identidad personal del testador, escribano o
testigos (artículo 1026).
Si se omite algún requisito señalado en el artículo
414 del C.O.T., el testamento carece de carácter
público o auténtico.
El legislador es muy riguroso en el cumplimiento
de las solemnidades que prescribe para los
testamentos, y por ello que en el artículo 1073
dispone que “ la condición de no impugnar el
testamento, impuesta a un asignatario no se
extiende a las demandas de nulidad por algún
defecto en su forma”.
 TRAMITES PREVIOS A LA EJECUCION DEL
TESTAMENTO CERRADO.-

Es necesario la apertura y publicación del


testamento, trámites reglamentados en el
artículo 1025:
“El testamento cerrado, antes de recibir su
ejecución será presentado al juez.
No se abrirá el testamento sino despúes que el
escribano y testigos reconozcan ante el juez su
firma y la del testador, declarando además si en su
concepto está cerrado, sellado o marcado como en
el acto de la entrega.
Si no pueden comparecer todos los testigos, bastará
que el escribano, y los testigos instrumentales
presentes, reconozcan sus firmas y la del testador,
y abonen las de los ausentes.
No pudiendo comparecer el escribano o
funcionario que autorizó el testamento, será
reemplazo para las diligencias de apertura
por el escribano que el juez elija.
En caso contrario, y siempre que el juez lo
estimare conveniente, podrán ser abonadas
las firmas del escribano y testigos ausentes,
como en el caso del inciso 3° del artículo
1020”.
En relación con este precepto debemos
considerar los artículos 1009 y 1010, ya
indicados anteriormente y que determinan
el Juez competente, y la obligación previa
que éste debe cumplir de cerciorarse que el
testador ha fallecido. Asimismo, es
conveniente considerar las referencias que
el art. 1025 hace al C.O de T. y al C. de P.
Civil.
 PERSONAS QUE SOLO PUEDEN OTORGAR
TESTAMENTO CERRADO.
Son aquellas que no pueden entender o ser
entendidas de viva voz(artículo 1024 inciso 1°).
Las disposiciones que nos ocupa comprende a
todo aquel que no pudiere entender o ser
entendido de viva voz, por cualquier causa que
sea; sordera del testador, mudez del mismo, o
simplmente, por que el testador emplee un idioma
que el Notario y testigos no entienden.
En estos casos, “el testador escribirá de su
letra, sobre la cubierta, la palabra
testamento, o la equivalente en el idioma
que prefiera, y hará del mismo modo la
designación de su persona, expresando, a lo
menos su nombre, apellido y domicilio, y la
nación a que pertenece; y en lo demás se
observará lo prevenido en el artículo
precedente” (artículo 1024 inciso 2°).
 SANCION.- El testamento será válido,
aunque se omitan una o más de las
designaciones prescritas por el inciso 2° del
artículo 1024, siempre que no haya duda
acerca de la identidad personal del testador,
escribano o testigos (artículo 1026).
LOS TESTAMENTOS SOLEMNES
OTORGADOS EN EL EXTRANJERO

 UBICACIÓN DE LA MATERIA.-
Nuestro Código dedica un párrafo especial,
el 3° del Título III del Libro III, artículo
1027 a 1029, al “testamento solemne
otorgado en el extranjero” que se quiere
hacer valer en Chile.
 MANERAS DE OTORGAR EL
TESTAMENTO SOLEMNE EN EL
EXTRANJERO PARA QUE TENGA VALOR
EN CHILE.-

De dos maneras puede otorgarse un


testamento solemne en el extranjero para
que tenga eficacia y fuerza legal en Chile:
a )En conformidad a las leyes del país en
que se otorgó.
b) De acuerdo a las leyes chilenas.
Del primer medio puede valerse cualquiera
persona: no así del segundo: sólo
puede testar en el extranjero con sujeción a
la ley chilena un chileno o un extranjero
que tenga domicilio en Chile.
 A) TESTAMENTO SOLEMNE OTORGADO EN EL
EXTRANJERO EN COMFORMIDAD A LAS LEYES
DEL PAIS EN QUE SE OTORGO.-
Dice el artículo 1027: “Valdrá en Chile el
testamento escrito, otorgado en país extranjero, si
por lo tocante a las solemnidades se hiciere
constar su conformidad a las leyes del país en que
se otorgó, y si además se probare la autenticidad
del instrumento en la forma ordinaria”.
 REQUISITOS PARA QUE TENGA VALOR
EN CHILE.-
1° Debe tratarse de un testamento solemne,
ya que el Párrafo III está reglamentado
precisamente “el testamento solemne
otorgado en el extranjero”.
2° Es preciso que el testamento sea escrito.
 ¿ES VALIDO EN CHILE EL TESTAMENTO
OLOGRAFO VALIDAMENTE OTORGADO EN PAIS
EXTRANJERO?.
Se entiende por testamento ológrado aquel que ha
sido escrito, fechado y firmado por el testador.
Algunos piensan, entre ellos don Osvaldo Rengifo y
don Alfredo Barros E., que un testamento ológrafo
válidamente otorgado en país extranjero no vale en
Chile porque no aparecería revestido de suficientes
solemnidades, y porque nuestro legislador está
reglamentando el testamento solemne, entre los
cuales no está el ológrafo.
Sin embargo, está prevaleciendo en la
doctrina la interpretación contraria, que
reconoce valor en Chile al testamento
ológrafo otorgado en el extranjero de
acuerdo con las leyes de dicho país; para
llegar a esta conclusión se dice que tal
testamento es solemne, ya que ha sido
escrito, fechado y firmado por el testador.
(Planiol y Ripert, Ruggiero, etc.).
3° Debe probarse que se cumplieron las
solemnidades exigidas, por la ley del país en que
se otorgó, es decir, se deberá probar el derecho
extranjero.
4° Es necesario probar la autenticidad del
testamento en la forma ordinaria.
La autenticidad de los instrumentos se refiere al
hecho de haber sido realmente otorgados y
autorizados por las personas y de la manera que
en los tales instrumentos se exprese (artículo 17
inciso 2°).
Si se trata de un instrumento público, la
autenticidad se probará mediante la
legalización de que habla el artículo 345
del Código de Procedimiento Civil.
Si el instrumento es privado se emplearán
otros medios probatorios: testigos, cotejo de
letras, etc.
 LEY POR QUE SE RIGEN LOS DIVERSOS
ELEMENTOS DEL TESTAMENTO.
a) Ley que rige los requisitos externos o
solemnidades. No hay duda que se rigen
por la ley del país en que el acto se celebró,
ya que el artículo 1027 hasta que se pruebe
su conformidad a las leyes de dicho país.
Validez de los codicilos otorgados en
país extranjero. Nuestro Código no
reconoce los codicilos, porque desea
que la voluntad del testador se
contenga sólo en el testamento
(artículo 1002).
 En algunos países valen los codicilios, o
sea, los documentos otorgados con un
minimun de solemnidades y que van a
completar disposiciones testamentarias.
El codicilo viene del Derecho Romano: era
un acto de última voluntad por medio del
cual podían hacerse legados o disposiciones
análogas, especialmente nombramiento de
guardadores y emancipaciones de esclavos,
pero no instituir heredero legalmente ni
poner condiciones al nombramiento hecho
en testamento, ni sustituir, ni desheredar.
En el contenido del codicilo estaba, pues, la
diferencia fundamental con el testamento.
Parece que los codicilos valdrían en Chile,
porque cabría aplicar el principio “locus
regis actum”.
En realidad, el problema se plantea en términos
muy simples: si el codicilo está revestido de
algunas solemnidades, podría aplicarse el artículo
1027 y reconocerle validez en nuestro país; en
cambio, si ha sido otorgado sin ninguna
solemnidad, la respeuesta será negativa, porque
nuestro legislador no admite los testamentos
simples, es decir, sin solemnidades, otorgados en
el extranjero para que tengan valor en Chile.
b) Ley que rige los requisitos internos.
Recordemos que los requisitos internos son
aquellas condiciones que miran a la persona
del testador, tanto en lo referente a su
capacidad, como a la expresión libre y
espontánea de su voluntad.
En esta materia hay disparidad entre los
diversos autores.
Algunos creen que los requisitos internos
del testador se rigen por la ley del último
domicilio del testdor, a virtud de la regla
general del artículo 955.
Para rechazar esta opinión basta pensar que
el último domicilio sólo se viene a
determinar con la muerte del causante el
país que va a constituir el último domicilio,
pues es incierto. Sería imposible otorgar
testamento al no saberse las leyes de qué
país van a regir.
El Sr. Fabres afirma que si el testamento va a
tener efecto en Chile, es necesario que los
requisitos internos se rijan por la ley
chilena. Dice que estos requisitos se
encuentran reglados en el Párrafo I, del
Título III que habla del testamento en
general.
En realidad, esta interpretación no debe
aceptarse, sino en la forma en que el
legislador concibe el estatuto personal del
chileno (artículo 15).
Creemos, en consecuencia, que los requisitos internos
se rigen también por la ley del país en que el
testamento se otorga, con excepción del requisito de
la capacidad para testar del chileno, que queda
sometido a la ley chilena, conforme a lo preceptuado
por el artículo 15 de nuestro Código que dice: “ A las
leyes patrias que reglan las obligciones y derechos
civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no
obstante su residencia o domicilio en país extranjero,
en lo relativo al estado de las personas y a su
capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de
tener efecto en Chile.”
En resumen: el requisito interno de la “voluntad
libre y espontánea” se regiría por la ley del país en
que el testamento se otorga, e igualmente el
requisito de la capacidad para testar, cuando el
testador es extranjero; no así cuando es chileno,
porque entonces se regiría por la ley del país en
que el testador se otorga, e igualmente el requisito
de la capacidad para testar, cuando el testador es
extranjero; no así cuando es chileno, porque
entonces se regiría por la ley chilena.
c) Ley que rige las disposiciones del testador.
Algunos creen que es la ley del último
domicilio. El mismo argumento que nos
sirvió para rebatir esta opinión tratándose
de los requisitos internos, es útil aquí.
En realidad, parece que las disposiciones
también se rigen por la ley del país en que
el testamento se otorga; pero si ellas fueren
contrarias al “orden público interncional”,
no serán válidas en Chile.-
En el Derecho Internacional privado se
formula un principio para solucionar las
dificultades que se producen entre dos
legislaciones: el principio del orden público
internacional, entendiéndose que son
aquellas leyes de un país que se oponen a la
aplicación de la legislación extranjera que
vulnera los intereses superiores de la
organización social nacional.
Y así, son leyes de “orden público
internacional”, las de derecho público y
penales.
En resumen, si la ley extranjera vulnera el
orden público internacional, respecto de la
disposición testamentaria se aplicará la ley
chilena; en caso contrario se aplicará la ley
extranjera.
Con este criterio se resolverá en cada caso
las cuestiones que se plantean.
 TESTAMENTO MANCOMUNADO
OTORGADO EN EL EXTRANJERO.-
En nuestro país, como sabemos, no se puede
otorgar testamento conjunto, manconunado
o de hermandad, a virtud de la prohibición
establecida por el artículo 1003. Pero cabe
preguntarse, un testamento de esta
naturaleza, otorgado en un país extranjero
que lo reconoce, ¿tendría valor en Chile?
 Partiendo de la base de que la prohibición del
artículo 1003 atañe a la sustancia, a la naturaleza
del testamento, hay que determinar si las razones
en que se funda tienden o no a resguardar el
“orden público nacional”.Si a eso tienden, el
testamento mancomunado otorgado en el
extranjero, no tendría valor en Chile; de lo
contrario, no habría obstáculo en reconocerle
eficacia. Es claro que al establecer cuál legislación
debe prevalecer influirá en el criterio del
intérprete, en forma determinante.
 Algunos autores creen que la prohibición
que nos ocupa se basa en razones de orden
público o social y por tanto, habría que
aplicar la ley nacional, que niega valor a los
testamentos mancomunados( Duguit,
Marcadé, Bertauld, Antoine, Despagnet
etc.).Pero, si la prohibición no se toma en
ese sentido, habría que reconocerle eficacia
al acto en nuestro país; así piensan Merlín,
Demolombe, Weiss, Aubry y Rau, etc.
 En las legislaciones modernas se nota una
tendencia favorable a los testamentos
mancomunados.
 B) TESTAMENTO SOLEMNE OTORGADO EN
EL EXTRANJERO DE ACUERDO CON LAS
LEYES CHILENAS.
De acuerdo al artículo 1028; “ Valdrá
asimismo en Chile el testamento otorgado
en país extranjero, con tal que concurran los
requisitos que van a expresarse.
 1° No podrá testar de este modo sino un chileno, o
un extranjero que tenga domicilio en Chile.
 2° No podrá autorizar este testamento sino un
Ministro Plenipotenciario, un encargado de
Negocios, un Secretario de Legación que tenga
título de tal, expedido por el Presidente de la
República, o un cónsul que tenga patente del
mismo; pero no un Vicecónsul. Se hará mención
expresa del cargo, y de los referidos título y
patente.
 3° Los testigos serán chilenos, o extranjeros
domiciliados en la ciudad donde se otorgue
el testamento.
 4° Se observarán en lo demás las reglas del
testamento solemne otorgado en Chile.
 5° El instrumento llevará el sello de la
Legación o Consulado”.
 TRAMITES POSTERIORES AL OTORGAMIENTO
DEL TESTAMENTO.
Están indicados en el artículo 1029.
“El testamento otorgado en la forma prescrita en el
artículo precedente y que no lo haya sido ante un
Jefe de Legación, llevará el Visto Bueno de ese
jefe; si el testamento fuere abierto, al pie, y si
fuere cerrado, sobre la carátula; el testamento
abierto será siempre rubricado por el mismo jefe al
principio y fin de cada página.
 El jefe de Legación remitirá en seguida una
copia del testamento abierto, o de la
carátula del cerrado, al Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile; el cual a su
vez, abonado la firma del Jefe de Legación,
remitirá dicha copia al juez del último
domicilio del difundo en Chile, para que la
haga incorporar en los protocolos de un
escribano del mismo domicilio.
 No conociéndose el testador ningún
domicilio en Chile, será remitido el
testamento por el Ministro de Relaciones
Exteriores a un Juez de Letras de Santiago,
para su incoporación en los protocolos de la
escribanía que el mismo juez designe.
 SANCION DEL ARTICULO 1029.-
El artículo 1029 es un precepto imperativo y
su sanción no puede ser otra que aquélla
que resulte de la naturaleza de los requisitos
que contiene.
Los requisitos establecidos por el artículo
1029 son accidentales: aunque falte alguno
de ellos el testamento existe.
 Ahora bien, siendo que estos requisitos son
accidentales, debería existir una disposición
expresa para que su omisión produjera
nulidad, y como no la hay, la ausencia de
aquellos requisitos no trae consigo la
nulidad del testamento.
LOS TESTAMENTOS PREVILEGIADOS

 CONCEPTO: Llámase testamento


privilegiados o menos solemnes aquel en
que pueden omitirse algunos de las
soemnidades que la ley ordinariamente
requiere, por consideración a circunstancias
particulares determinadas expresamente por
la misma ley (artículo 1008, inciso 3°).
 Están reglamentados en el Párrafo IV del
Título III (artículo 1030 a 1055).
Son testamentos privilegiados (artículo
1030):
a) El testamento verbal;
b) El testamento militar;
c) El testamento marítimo.
 REGLAS GENERALES.-
El testamento privilegiado está revestido de
un mínimo de solemnidades; presencia de
testigos, particularmente de tres, bastando al
parecer la habilidad putativa para todos,
como algunos los estiman. La disposición en
juego es el artículo 1031, particularmente el
inciso 2°. Dice este artículo:
 “En los testamentos privilegiados podrá
servir de testigos toda persona de sano
juicio, hombre o mujer, mayor de dieciocho
años, que vea, oiga y entienda al testador, y
que no tenga la inhabilidad designada en el
número 8°del artículo 1012. Se requerirá
además para los testamentos privilegiados
escritos que los testigos sepan leer y
escribir.
 Bastará la habilidad putativa, con areglo a lo
prevenido en el artículo 1013”.
La disposición anotada puede entenderse en dos
sentidos;
a) Que la habilidad putativa se aplica en el
testamento privilegiado de la misma manera que
en los solemnes, es decir, que sólo puede afectar a
un testigos. Esta interpretación se basa en que el
artículo 1031 se refiere al 1013 sin hacer
distinción (Fabres, Alessandri).
 b) Que la habilidad putativa puede afectar a
todos los testigos. Los que estos afirman se
basan en la historia de la disposición y en
las circunstancias excepcionales en que se
dictan los testamentos privilegiados (A.
Barros Errázuriz).
Forma en que deben otorgarse.-” En los
testamentos privilegiados el testador
declarará expresamente que su intención es
testar; las personas cuya presencia es
necesaria serán unas mismas desde el
principio hasta el fin; y el acto será
contínuo, o sólo interrumpido en los breves
intervalos que algún accidente lo exigiere.
 No serán necesarias otras solemnidades
que éstas, y las que en los artículos
siguientes se expresan” (1032).
 Se exige, pues, la continuidad en el acto
testamentario, tal como en el testamento
solemne cerrado.
 CADUCIDAD DELOS TESTAMENTOS
PRIVILEGIADOS.
 En general, los testamentos solemnes quedan sin
efecto, por haber el testador revocado sus
disposiciones, o por estar el documento viciado.
En los testamentos privilegiados procede, además,
otra causal que los deja sin efecto: la caducidad,
que se produce, en general, cuando el testador
sobrevive un tiempo mayor al plazo prudencial que
la ley establece (artículo 1036, 1044, 1052 y 1053).
EL TESTAMENTO VERBAL
 DEFINICION: El testamento verbal es aquel que
el testador hace de viva voz sus declaraciones y
disposiciones de manera que todos le vean, oigan
y entiendan (artículo 1034).
 CUANDO RECIBE APLICACIÓN: Sólo puede
otorgarse en los casos de peligro tan inminente de
la vida del testador, que parezca no haber modo o
tiempo de otorgar testamento solemne (artículo
1035).
 Para que el testamento verbal tenga valor
deberá cumplirse con las exigencias de los
artículos 1037, 1038 y 1039.
EL TESTAMENTO MILITAR
 DEFINICION: Testamento militar es el
otorgado en campaña contra el enemigo,
por los militares, empleados, voluntarios,
rehenes, prisioneros y demás acompañantes
y sirvientes de un cuerpo de tropas de la
República (artículos 1041 y 1043). Más
sencillamente, es el otorgado por alguna
persona indicada en el artículo 1041 que se
encuentre en alguna de las situaciones
previstas en el artículo 1043.
EL TESTAMENTO MARITIMO
 DEFINICION: Testamento marítimo es
aquél que pueden otorgar en alta mar las
personas que se hallan a bordo de un buque
chileno de guerra o de uno mercante bajo
bandera chilena (artículos 1048 inciso 1°,
1051 y 1055.-
INTERPRETACION DE LAS
DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS.
 ENUNCIADO.- El legislador, al tratar en el
párrafo I del Título IV de las reglas
generales aplicables a las asignaciones
testamentarias , da algunas normas para
establecer la libre y clara expresión del
testador.
 La norma interpretativa fundamental es la
contenida en el artículo 1069 inciso 1° que dice:
“Sobre las reglas dadas en este título acerca de la
inteligencia y efecto de las dispcoisicones
testamentarias, prevalecerá la voluntad del
testador claramente manifestada, con tal que no se
oponga a los requisitos y prohibiciones legales”.
Agrega el inciso 2°, que “ para conocer la
voluntad del testador se estará más a la substancia
de las disposiciones que a las palabras de que se
haya servido”.
 La regla dada en este precepto es idéntica a la
contemplada para los contratos, e inversa a la que
se da para interpretar la ley.
 En los Artículos 1057 y 1058 se contienen otras
normas interpretativas supletorias. Dicen estos
preceptos:
 “ El error en el nombre o calidad del asignatario
no vicia la disposición, si no hubiere duda acerca
de la persona” (artículo 1057).
 “La asignación que pareciere motivada por
error de hecho, de manera que sea claro que
sin este error no hubiera tenido lugar, se
tendrá por no escrita” (artículo 1058).
 En todo caso, la interpretación de un
testamento es una cuestión de hecho en
cuya apreciación son soberanos los jueces
de fondo.
 REVOCACION DEL TESTAMENTO.-
El artículo 999 al definir el testamento,
indica como elemento de su esencia la
revocabilidad. El artículo 1001 insiste en
esta característica.
Podemos decir que “la revocción es el acto
por el cual el testador deja sin efecto una o
más de sus disposiciones”.
 En esta materia se aplican los preceptos del
Párrafo I del Título VI, artículos 1212 a 1215.
 La revocación puede ser expresa y tácita,
total y parcial.
 Es expresa cuando el testador en un testamento
posterior declara expresamente que deja sin efecto
el anterior. La revocación es tácita cuando el
nuevo testamento contiene disposiciones
incompatibles con las del anterior.
 La revocación será total, cuando se deja sin
efecto íntegramente el anterior; y parcial
cuando sólo afecta a determinadas cláusulas
testamentarias.
 “El testamento solemne puede ser revocado
expresamente en todo o en parte , por un
testamento solemne o previlegiado.
 Pero la revocación que se hiciere en un
testamento privilegiado caducará con el
testamento que le contiene, y subsistirá el
anterior” (artículo 1213).
 La revocación del testamento revocatorio,
no hace revivir el testamento revocado, a
menos que el testador manifestare voluntad
contraria (artículo 1214).
 Hay, además, que tener presente, que un
testamento puede quedar sin efecto, por su
nulidad o por caducidad, como en el caso de
los privilegiados.

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