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UNIDAD I

El dcho comercial desarrollo histórico ( edad antigua, media y moderna). Características, derecho mercantil
diferenciado. Ferias y mercados. Ejemplos. Lex mercatoria

EDAD ANTIGUA. EPOCA ANTERIOR A ROMA (ETCHEVERRY)

Coincidentemente, los dirigentes de antiguas civilizaciones americanas, son al mismo tiempo jefes religiosos
y organizadores de la actividad mercantil de la comunidad.

Países como China e India, contaron con antiguas disposiciones mercantiles; en China se conoció la
contabilidad antes que en Occidente.

En tanto existe comercio, aparecen reglas escritas o se conservan normas verbales que lo reglamentan.

En Grecia y Roma se desarrolla el comercio, pero desenvolviéndose por dos carriles diversos: el pequeño
comerciante que no es ciudadano, y el comercio extrazonal manejado desde los niveles gubernamentales.

Por su ubicación sobre el mar Mediterráneo se desarrolla el tráfico marítimo y con él, importantes reglas
mercantiles.

En el Derecho Griego, el derecho mercantil gozó de cierta autonomía, aunque no se crean instituciones con
solido apoyo doctrinario.

EDAD MEDIA. APARICION DEL DERECHO MERCANTIL DIFERENCIADO (ETCHEVERRY)

La caída del Imperio Romano de Occidente es un proceso que dura siglos y que obedece a diversas causas
históricas.

La ciudad romana se ve disminuida en población y animación con la venida con la venida de los “barbaros”;
la actividad general se traslada al campo.

En el periodo medieval desciende el nivel cultural, decaen las escuelas, las leyes, la administración pública y
la justicia y el comercio llega a su mínima expresión; el tráfico mercantil por tierra en largas distancias se
hace imposible; el marítimo ve grandemente menguada su vitalidad anterior.

El actual territorio europeo entra en un periodo oscuro. Los pueblos invasores traen sus leyes y costumbres
jurídicas, las que se enfrentan con el rigorismo formal romano.

Entre otras novedades jurídicas, el derecho de los invasores es fundamentalmente consuetudinario, fuente
de gran importancia en el derecho comercial.

Después de la decadencia y la confusión, hacia el siglo IX aparece el Feudalismo cuyo fundamento


económico es la organización agrícola – pastoril.

La economía en esta etapa es eminentemente agrícola y su control y su verdadera propiedad está en manos
del señor feudal.

A partir del siglo IX se abre en las ciudades italianas el desarrollo y progreso de las actividades comerciales
e intelectuales del sector terciario. Hasta el siglo XVI son las ciudades – puertos las que impulsan el
comercio medieval; sirven ellas de modelo para el resto de Europa en cuanto a regulaciones comerciales.

En el siglo XI se produce un cambio: empieza una era de prosperidad en Europa central y se produce un
fenómeno: la migración del hombre de campo, que poco a poco se va instalando en las ciudades. El sector
agricultor sede su puesto al artesanado. El mercader es una nueva figura que resalta entre las que viven en
ciudades: acumulan riquezas y éstas le dan el poder, el cual le permitirá exigir y crear un nuevo derecho que
regule su actividad.

En el siglo XII aparece el tratado del monje Teófilo en cuya obra explicó las reglas básicas del tratamiento
del cuero, la seda, etc., y además agrega reglas elementales de comercio. Comienza también en el siglo XIII
el uso de libros y normas de contabilidad, el tráfico se complica, los negocios que se abarcan son mayores.
El comerciante comienza a tener sus instituciones, incluido el procedimiento concursal cuando sus negocios
no van bien.

El hombre que se desplaza del campo a la ciudad no solo lo hace por motivos económicos; busca su
realización como ser humano y fundamentalmente su libertad.

Los burgueses quieren el poder político y tribunales propios según las necesidades de la dinámica de las
transacciones, desean seguridad de las personas y de los traslados de la mercadería. Todo ello se logra
cuando se acepta una LEX MERCATORIA, basada en usos y costumbres que regulen la actividad de
grandes y pequeños mercaderes. Ese conjunto de normas es el “estatuto del comerciante”.

El derecho comercial se forma a partir de las costumbres, edictos y ordenanzas reales, decisiones
reglamentarias de los parlamentos y de las normas de derecho romano. Atribuye a dos razones la formación
de un derecho propio de los comerciantes: 1) necesitaban ellos reglas más simples que las del derecho
común, que facilitara la celeridad de las operaciones del comercio; 2) desde aquella época, el comercio
adquiere un carácter internacional muy marcado: mercaderes y negociantes tenían que disponer de un
conjunto de reglas jurídicas que le fuesen comunes.

a) FERIAS Y MERCADOS: los mercaderes pertenecen a una ciudad. Los mercados son su ámbito
permanente de trabajo. A las ferias acudían los “mercaderes profesionales” allí se intercambian los
distintos productos; como requieren una larga preparación, se las celebra anualmente a lo sumo dos
veces al año.
No hay que dejar de considerar el sinnúmero de obstáculos que halla el mercader errante en su
desplazamiento hacia ciudades o ferias lejanas, motivos por los cuales en vez de vender de ciudad
en ciudad, se van organizando reuniones permanentes, que con el correr del tiempo adquirirían el
carácter de “ferias
El ius mercatorum nace en las ferias y mercados. Aparece un nuevo derecho ciudadano: el derecho
de los bienes, del crédito, del intercambio, del dinero. Es un sistema legal reglamentado por nuevos
estatutos.

b) LAS CASAS DE COMERCIO: el mercader supera la tienda, el almacén, y con el progreso


económico mejora y perfecciona sus instalaciones.
Con el tiempo, ciertas firmas comerciales se presentan con un nombre que adquiere importancia
propia objetivada.
Más allá de la “casa comercial”, aparecen las organizaciones: figuras asociativas, el uso de marcas
específicas para los productos, organizaciones más complejas a las cuales se suman toda clase de
empleados y auxiliares, así como contabilidades que intentan reflejar todo esto.
El dinero se utiliza cada vez más, se genera la llamada “moneda de banca”.
Estas estructuras de derecho comercial se expanden de las ciudades italianas a los puertos
europeos sobre el Mediterráneo y a las más progresistas ciudades interiores.

c) EL CONTRATO DE CAMBIO. LA LETRA DE CAMBIO; EL VALE O PAGARÉ; EL CHEQUE: éstas


son figuras jurídicas utilizadas por los comerciantes con el fin de agilizar sus negocios, evitar el envío
de moneda metálica a lugares lejanos y de simplificar pagos y eliminar deudas.
En las ferias y mercados comienza el perfeccionamiento y una recreación de esas modalidades
negociales.
El contrato de cambio aparece como un instrumento utilizable, pero no el más idóneo para las
transacciones mercantiles.
Poco a poco se dejan de lado las formalidades hasta llegar a aceptarse un título con breve escritura
y una firma, la del responsable.
El simple y eficaz papel de comercio aparece asi como un instrumento idóneo que en nuestro silgo
recibirá la aceptación general por parte de toda la población, después de incorporar en los siglos
XVII y XVIII la cláusula a la orden y el endoso.

d) LAS CORPORACIONES: nacen como centros de autorregulación, como protección contra el poder
gubernamental, y también en concepto de agrupaciones profesionales.
El derecho corporativo implica el derecho estatutario. De la aplicación de las costumbres se avanza
hacia la emisión de reglas escritas, cada vez más minuciosamente detalladas, de gran rigor.
Se forman entre comerciantes o entre artesanos.
Las “guildes” fueron las primeras cofradías de la gente del pueblo; al principio no eran asociaciones
profesionales, pero más adelante pasaron a serlo; así nacen las corporaciones, denominándose de
ese modo a partir del siglo XVIII.
Estas asociaciones nacen durante el régimen feudal; pasan de voluntarias a ser obligatorias, al
punto de impedir el ejercicio del oficio a quien no estuviera autorizado por ellas.
Adquieren poco a poco gran poder: comienzan a controlar las ferias, participar en cargos
municipales, propugnar ordenanzas y reglamentos, adquirir privilegios y franquicias, intervenir en
asuntos de impuestos y aduana, etc.
Como es sabido el derecho corporativo queda abolida completamente con la Revolución Francesa.

e) LA JURISDICCION: el comerciante, el artesano, no se ve suficientemente atendido en sus conflictos


por los jueces, acostumbrados a resolver asuntos civiles.
Aparecen primero los árbitros mercantiles, personificados por los comerciantes de mayor prestigio;
después de crea la jurisdicción consular para aplicar la justicia frente al orden creado por las
costumbres y el consentimiento informal de las partes.
A veces también se utiliza el derecho romano adaptándolo a las exigencias del tráfico.
La Lex Mercatorum surge así de los propios comerciantes como de la jurisdicción especial que
recibe el nombre de consulado. Los cónsules juzgan aplicando la buena fe, la costumbre, la equidad.
Atienden los principios esenciales de este derecho: celeridad, libertad de formas, internacionalidad,
libre creación de estructuras negociales.
El cónsul tenía que prestar juramento de que utilizaría las normas y las costumbres de la
corporación; los juramentos se redactaban por escrito y se compilaban ordenadamente, llamándose
estatutos.
Las normas jurídicas de los estatutos, empezando por los de las ciudades italianas, son la base del
actual derecho comercial: en ellos se dispone sobre diversas formas asociativas, muchos de los
contratos comerciales hoy conocidos, el corretaje, etc.
Esta jurisdicción se va extendiendo a individuos que sin ser comerciantes o miembros de una
corporación, intervienen en materia mercantil.

EDAD MODERNA. LA SALIDA DEL PERIODO MEDIEVAL

En el siglo XV, mediante los grandes descubrimientos, Europa toma posesión del mundo y comienza una era
de colonización y explotación de las colonias.
El Renacimiento impone un desarrollo e impulso fundamental al derecho comercial. Los viajes, las
exploraciones y descubrimientos y los grandes inventos contribuyen a consolidar este derecho, que ya se
revela como una importante rama autónoma del derecho privado.
En esa época se fundan monarquías poderosas. El derecho comercial pasa en esta época a formar parte del
derecho estatal de los Estados monárquicos, pero la disciplina sigue siendo autónoma: no es absorbida por
el derecho común.
En este periodo se produce la objetivación del derecho comercial: muchos no comerciantes practican uno o
más actos de los realizados por mercaderes, pero sin intención profesional.

f) LAS ECONOMIAS NACIONALES: la fase urbana de la economía paso y estamos ya en la época de


las economías nacionales que dan pie al enorme avance expansionista del Renacimiento.
Del siglo XV en adelante, comienza a desaparecer la artesanía ya perfeccionarse los procedimientos
industriales.
Los siglos XIV y XV se dicen de expansión comercial, pero tenemos que computar factores como las
guerras, los saqueos, los desequilibrios financieros de los reinos en pugna.
De todos modos el comercio progresa: la letra de cambio adquiere una notable difusión; la
contabilidad se hace más compleja.
El “seguro” evoluciona notablemente: se idean nuevas formas de cobertura de los embarques u
operaciones arriesgadas. La noción de empresa aseguradora nace con el origen de la figura, ya que
es imposible que una sola persona garantice una expedición marítima con mercaderías valiosas.
Nace un nuevo problema, que es el del crédito al empresario; con el crédito aparece la necesidad de
la circulación de él; es entonces cuando derecho comercial crea nuevas estructuras jurídicas que
posibiliten también la circulación del crédito, como antes circulaban los bienes.
g) LAS SOCIEDADES Y LOS BANCOS: de esta época es la creación de las primeras sociedades
comerciales.
La sociedad comercial tuvo una doble vertiente: la privada, fundada sobre la base del poder político
vinculado a los negocios, favorecido por el anonimato de los verdaderos dueños del capital; y la
pública gestada desde el Estado para realizar importantes empresas.
Estas grandes empresas, a diferencia de las pequeñas sociedades personales, limitan la
responsabilidad de los socios intervinientes y dividen su capital en acciones.
Quienes dirigen estas grandes compañías además están liberados de responsabilidad personal.
El Codigo napoleónico legisla después sobre las sociedad anónimas.
Con la organización accionaria recuperan vida los bancos los cuales intermedian exclusivamente
respecto del dinero y de los papeles de comercio; reciben depósitos; otorgan créditos y financian
operaciones con grandes ganancias. Con los bancos se crea la “moneda contable”.

1) Edad contemporánea (Teoría de los Actos de Comercio) : Esta era comprende desde la Revolución
Francesa hasta nuestros días.
Las normas de cada Estado empiezan a sistematizarse y los Códigos comienzan a aparecer.
El primero fue el Código de Comercio francés (Código de Napoleón) de 1807 que sirvió de modelo a
los códigos de los demás países. Enumera una serie de actos que quedaran sujetos a las normas y
jurisdicción mercantil sin importar que sean realizados o no por comerciantes.
A partir de dicha enumeración surge la “Teoría de los Actos de Comercio” y se perfecciona la
objetivizacion del derecho comercial.
LA UNIFICACION A NIVEL INTERNACIONAL. LOS PRIMEROS CODIGOS.

Con la formación de las grandes monarquías, del derecho comercial de los estatutos corporativos y las
costumbres recopiladas se pasa a un nuevo derecho mercantil de los edictos y ordenanzas reales. Esta
transición comienza en Francia y de ella se transmite a los demás centros de Europa.

Con las reglas escritas, que pretenden objetivar por un lado lo que los comerciantes hacen de manera
profesional y por otro, determinar obligaciones personales exclusivamente para ellos, aparece una nueva
forma de aplicar el derecho comercial para la jurisdicción consular: los mercaderes serán juzgados por ella
solo cuando corresponda a negocios mercantiles; por otro lado, quien realice actos de comercio sin ser
comerciante, también será juzgado a tenor de las reglas del derecho comercial.

En materia de ordenanzas, España exhibe sus famosas Ordenanzas de Bilbao (1737), redactadas por seis
comerciantes sobre la base del derecho castellano y las Ordenanzas francesas.

Después de las etapas de las ordenanzas, aparecen los códigos, compilaciones de mayor extensión, de una
más cuidadosa técnica.

Con la codificación se pretende otorgar estabilidad jurídica a las instituciones y escribir las estructuras que
para siempre regirían al ser humano.

Con los códigos, el Estado ordena más adecuadamente la actividad mercantil, imponiendo al comerciante
profesional la inscripción y otras obligaciones y a los grupos colectivos de comerciantes la inscripción y
publicidad.

El centro de la norma no será ya la figura del comerciante; habrá reglas subjetivas para él y otras objetivas,
admitiendo o condicionando la forma en que se practique la actividad mercantil.

2. El Derecho comercial y empresarial. Definiciones doctrinatrias. Cartacteres. Unidad del Derecho,


movimientos del derecho. Autonomia: concepto y clases

COMERCIO Y DERECHO COMERCIAL (ETCHEVERRY)

Comercio desde siempre significa negociar, con amino de lucro sobre bienes. El comercio reconoce una
génesis rudimentaria en el trueque; después aparece la moneda y más adelante el crédito.

Es posible lograr una definición del comercio desde el punto de vista de la economía. Siburu sostiene que “el
comercio es la actividad humana que tiene por objeto mediar entre la oferta y la demanda para promover,
realizar o facilitar los cambios y obtener con ello una ganancia calculada sobre la diferencia de los valores de
cambio”; significa la actividad de comerciar.

Los actos de comercio son lo que realiza una persona no para satisfacer una necesidad propia, sino como
intermediario, persiguiendo habitualmente un fin de especulación.

El comercio es esencialmente intermediación en los cambios.

 Concepción subjetiva del derecho comercial:

Según esta concepción: El Derecho Comercial es el que rige los actos realizados por los comerciantes. Es
un Derecho creado para una clase especial profesional de individuos: los comerciantes. Por lo tanto se dice
que es un Derecho de y para los comerciantes.. Si tenemos en cuenta que comerciante es aquel que realiza
una determinada actividad, inscripto en el Registro correspondiente y que tiene una calidad que es la de ser
comerciante, se puede observar que la concepción subjetiva se apoya en el elemento objetivo que es la
actividad comercial.

 Concepción objetiva del derecho comercial:

Esta concepción objetiva es la llamada concepción de los "actos de comercio".Su característica es la de


considerar al Derecho Comercial como aquel que rige las relaciones jurídicas de aquellos que realizan actos
de comercio, sean o no comerciantes. Una objeción que se hace a esta concepción es el hecho de que los
objetivistas no han podido dar hasta la fecha una idea clara y definida de lo que es acto de comercio.

DEFINICIONES DOCTRINARIAS

a) LA DOCTRINA DEL DERECHO DE LOS ACTOS EN MASA:Nace Esta doctrina considera que el
Derecho Civil regula los actos aislados y el Derecho Comercial: Los actos masivos realizados
en forma repetida y homogénea. Esta concepción excluye de la comercialidad a todos aquellos
actos (como el cambio) que no cumplen las tres condiciones citadas: masivos, repetidos,
homogéneos.

b) TEORÍA DE LA EMPRESA: Se sostiene que es necesario acudir a la Economía para definir al


Derecho Comercial, concibiendo a éste como: El Derecho de las empresas, la unión de los
factores de la producción. La empresa, para esta teoría, es comercial cuando tiene forma y
organización comercial. La empresa no es sujeto, no la debemos confundir con la persona física del
comerciante; tampoco es objeto. Es la forma como organiza el sujeto su actividad

c) DOCTRINA DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS: para esta teoría el Derecho Comercial es: El
ordenamiento jurídico de todas las relaciones económicas, desde la producción al consumo,
en las que está incluido el acto comercial.

d) TEORÍA DE LA CATEGORÍA HISTÓRICA: sostiene que el Derecho Comercial constituye: Un


fenómeno cuya existencia, permanencia y evolución se encuentra señalada por la historia o
por los hechos históricos.

e) DOCTRINA DELIMITATIVA Y REGULADORA: Doctrina enmarcada dentro de la concepción


objetiva y que señala que: El acto de comercio es todo supuesto de hecho que la ley califica de
mercantil aunque no lo sea.

UNIDAD DEL DERECHO

El derecho se presenta como una sola e inmensa institución. La descomposición del derecho es un
procedimiento necesario de nuestra ciencia; pero puede conducir a gravísimos errores.

Toda la vida jurídica de un país está regida por el Derecho, que constituye un ordenamiento único y total. A
cada sector de la vida corresponde un sector del ordenamiento común de las relaciones jurídicas privadas y
que es especial, correlativamente con el derecho público, en relación al derecho en general.
Ambas ramas constituyen complejos orgánicos de principios y normas aplicables a relaciones bien
determinadas. No es conveniente en absoluto la parcelación del derecho, solo justificada con fines
didácticos.

Siendo el orden jurídico una unidad, el jurista tiene que conservar y recrear constantemente la visión de ese
todo, en el cual será una parte de nuestra disciplina.

AUTONOMIA DEL DERECHO. CONCEPTO

No hay duda de que el derecho comercial es una disciplina que constituye un conjunto de normas que
pretendieron regular una situación nueva.

El derecho comercial nació como un sistema especial destinado a reglar la conducta y los negocios de los
comerciantes en la Edad Media.

El derecho comercial nació autónomo y así se mantuvo durante mucho tiempo en las legislaciones que
siguieron la tendencia codificadora francesa.

La autonomía legislativa existente en nuestro país, hasta principios del año 2015, fue quebrada en Italia a
partir del Código Civil unificado de 1942, sin que esta nueva estructuración del derecho positivo haya
provocado dificultad alguna.

Ello demostraba que se podía hablar de un derecho comercial, como se habla de un derecho matrimonial,
cambiario, agrario, pero todos ellos serán un capitulo dentro de un sistema de normas.

Cuando se trata de la regulación de ciertos estatutos, como podrían ser los del comerciante, de los
corredores, de los martilleros, la ley mercantil es autónoma. Pero no lo es en el sistema de los actos
jurídicos, obligaciones y contratos en los cuales la remisión al derecho civil es obligada, existiendo de hecho
una integración plena entre estas ramas del derecho privado.

Lo que importa en el tema de la autonomía viene a ser la sistemática aplicable en situaciones no regulables
o de duda.

En este sentido el derecho mercantil puede considerarse autónomo porque posee una serie de principios
que se mantienen en razón de la distinta realidad que este derecho regula.

Si llamamos rama autónoma a un agrupamiento de normas que poseen un tiempo, un espacio y un sector
concreto de la realidad social sobre las cuales actúan, el derecho mercantil es autónomo. Él regula intereses
distintos y cambiantes en el tiempo y si crea estructura, solo lo hace por un imperativo de técnica jurídica,
pero ellas no deben de ningún modo dar la espalda al orden jurídico positivo total.

AUTONOMIA: CLASES

En tres sentidos puede hablarse de autonomía de una rama del derecho:

a) AUTONOMIA CIENTIFICA Y DIDACTICA: en cuanto el estudio de esa rama pueda o deba constituir
una materia especial de investigación y de enseñanza.

b) AUTONOMIA JURIDICA O DOGMATICA: aunque queda encuadrada dentro del sistema general del
derecho, presenta rasgos peculiares.

c) AUTONOMIA LEGISLATIVA: en cuanto a las leyes relativas a dicha materia deban ser coordinadas
en un cuerpo separado de normas.

No siempre las tres acepciones se manifiestan coincidentes respecto de una misma materia.

UNIDAD II

1-Epoca colonial e independiente anterior a la codificacion. Jueces de comercio y consulado


1-Antecedentes del dcho comercial en la época colonial. Antecedentes argentinos desde las ordenanzas de
Bilbao hasta las ultimas reformas.

Es importante destacar la unidad legislativa de Hispanoamérica, base de una posible integración futura.

Antes de 1810 regía en nuestro país la legislación hispana para sus colonias de América: las leyes de Indias
y las de Castilla primero, y las Ordenanzas de Bilbao del año 1737 después, tuvieron vigencia desde 1794,
cuando se creó el Consulado de Buenos Aires.

En 1503 por Real Cédula se crea la Casa de la Contratación de Sevilla, tenía funciones de gobierno con
atribuciones políticas y era organismo rector del comercio peninsular con las Indias.

En 1524 se crea el Real y Supremo Consejo de Indias: intervenía en la administración de los nuevos
territorios y en la preparación de leyes que se sometían al monarca para su aprobación.

La importancia del tráfico es tal, que ya no bastan las instituciones y las normas existentes.

La Nueva Recopilación (año 1567) era un verdadero “código” de legislación ultramarina; fue completada por
la Novísima Recopilación.

Esas leyes generales, adicionadas con cédulas, provisiones y ordenanzas, formaban un sistema de muy
complejo tratamiento por la superposición de textos e infinidad de decisiones emitidas en respuesta a los
diversos problemas que iban surgiendo.

En el año 1719 don Juan de Corral, oidor de la Audiencia de Chile, presenta al rey su propósito de
dedicarse, dice, al “penoso trabajo de comentar todas las Leyes de la Recopilación de Indias”: la obra tendría
seis tomos en latín. Logró realizar tres tomos; cuando trabajaba en el cuarto lo sorprendió la muerte. Más
adelante hubo otros intentos de abordar el trabajo de codificación o agrupación de la gran cantidad de
normas legales, pero nadie logró realizarlo con éxito.

Este verdadero alud legislativo, justificado por la inmensa empresa española, abarca los siglos XVII y XVIII;
una primera y cercana manifestación de derecho mercantil se produce con la creación en el año 1749, en
Montevideo, de un juzgado comercial para conocer en causas de arribadas forzosas o naufragios.

En el año 1776 se crea el Virreinato del Rio de la Plata, cuyo destino no había de ser por cierto un centro de
gran producción minera. En 1783 se crea la Real Audiencia de Buenos Aires, que fue un tribunal político –
judicial de gran importancia.

Estos precedentes son hitos que jalonan singularmente el transcurso de la historia de nuestro país.

LOS JUECES DE COMERCIO: EL CONSULADO: la magistratura colonial era compleja;


había jueces reales, jueces capitulares y jueces de la Real Audiencia.
El Consulado de Buenos Aires era un tribunal que seguía la tendencia de separar la
jurisdicción civil de la mercantil. Este tribunal independiente y autónomo, tenía doble función;
la judicial que entendía en pleitos mercantiles, y la administrativa, que se ocupada de
problemas de policía del comercio y fomento del tráfico mercantil. Aplicaba sus leyes según
el siguiente orden de prelación: Ordenanzas de Bilbao, leyes de Indias y leyes de Castilla.
El procedimiento ante los jueces mercantiles era breve y sumario, no siendo obligatoria la
intervención de letrados.
Donde no funcionaba consulado, los representantes de aquel tribunal designaban un
diputado que juzgaba en su nombre.
Fue secretario destacado del Consulado nuestro prócer Manuel Belgrano quien escribió sus
famosas Memorias, en las cuales bregó lealmente por el desarrollo del más amplio
comercio.

LA ECONOMIA DURANTE LA EPOCA VIRREINAL.

La idea dominante de aquella época era la necesidad de ampliar la libertad de comercio, la cual avanza a
paso lento.

Al principio se autoriza el intercambio de productos con “colonias extranjeras”, en favor de Inglaterra.


La entrada legal o ilegal de los productos más variados perjudicó enormemente a la naciente industria
virreinal del Plata, y asimismo el interior del país.

El comercio al exterior era básicamente agropecuario. De la ganadería se exportan al principio solamente


cueros, el sebo más adelante, y vienen después los primeros saladeros y fábricas de curtiembres.

La entrada de mercaderías extranjeras a la ciudad de Buenos Aires y de ella al interior, hace que la situación
económica del Virreinato, que era floreciente en el siglo XVIII, decaiga completamente en el siglo siguiente.

LA ECONOMIA DURANTE LA EPOCA INDEPENDIENTE.

En los primeros años de independencia de nuestro país, se aplican los preceptos hispanos. En cuanto al
derecho comercial, se mencionan los temas más importantes que merecieron tratamiento legislativo.

El código de comercio español fue al principio adoptado por varias provincias, dada la falta de un
ordenamiento adecuado a la realidad mercantil.

La Asamblea del año 1813 crea la “matricula de comerciantes nacionales” y adopta algunas disposiciones
sobre consignaciones.

Dos años más tarde, en 1815, se resuelve que los contratos de sociedad deben otorgarse ante el escribano
del Consulado a fin de darles mayor justeza y seriedad técnica.

En 1817, El Reglamento, manda que se observen las leyes españolas vigentes, en tanto no contraríen el
nuevo status de las Provincias Unidas.

En esta etapa se crea la Bolsa Mercantil. En 1821 se emiten normas para corredores y martilleros. Rivadavia
propugna en 1822 decretos sobre “casa de comercio”, “actos de comercio” y “alzada de comercio”.

En la época en que Rosas gobierna a Buenos Aires hay poca producción legislativa atinente a lo mercantil;
predomina una economía agraria con desarrollo de una única industria a partir de aquella actividad: los
saladeros.

2-Unificacion legislativa del derecho privado en argentina. Antecedentes

-Antecedentes del código de comercio argentino. Estructura y características. Proyectistas, época de


sanción. Ley 26.994

Después de años de avances, retrocesos y estancamientos, se vuelve a pensar en unificar el derecho


privado, de unirlo en un solo cuerpo jurídico. La idea de la unificación tiene cierta antigüedad.

Unificación significa una sola estructura codificada para el derecho privado, pero son numerosas las
variantes posibles

ANTECEDENTES DE LA UNIFICACION DEL DERECHO PRIVADO


El Código de Comercio de 1859 para la Provincia de Buenos Aires, se dicta sin que existiera un
Código Civil, y cuando Vélez Sarsfield redacta éste, coexiste con el Código de Comercio hasta el
año 1889, fecha en la cual se decide eliminar del segundo la mayor parte de sus previsiones de
derecho común por lo que el Código Civil pasa a ser la regla general que rige al comercio en los
casos no previstos por la legislación mercantil.
En la “Exposición de Motivos del Código de Comercio para el Estado de Buenos Aires” (1857), Vélez
Sarsfield y Acevedo explican que, ante la ausencia de una legislación civil, habían tenido que crear
un Código de Comercio completo que supliera aquella falta.
En 1906, por iniciativa del profesor Leopoldo Melo, titular de la materia, se intenta redactar un código
de obligaciones, contratos y de unificación de algunos otros aspectos del derecho privado. Su idea,
lleva al primer Congreso Nacional de Derecho Comercial en 1940.
También Mauricio Yadarola, desde su catedra de Córdoba, propugna el “Código único de las
obligaciones”, idea que mantiene en el mencionado congreso. Puesta la idea a votación, se aprobó
por 33 votos a favor, 16 en la negativa y 3 abstenciones
Más adelante la idea unificadora es sostenida por Marcos Satanowsky en las “Jornadas Franco –
Latinoamericanas de Derecho Comparado”, celebradas en Montevideo en 1948; la misma idea se
ratifica en las “Jornadas para la Unificación de la Legislación Rioplatense” reunidas en la Facultada
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Las opiniones sobre el tema de la unificación están divididas, pero será de mucha utilidad conocer la
de Farina, quien se opone a la unificación del derecho privado; precisamente en virtud de los
principios que rigen al derecho comercial y que le otorgan autonomía, sostiene que frente al
quietismo del derecho civil (que considera una virtud), aparece nuestro derecho, dinámico y
cambiante. Señala que “pretender encerrar a ambos derechos en un solo código” derivará en
perjuicio de ambos sin beneficios para ninguno. El Derecho Comercial debe tutelar la seguridad del
tráfico, la celeridad de la circulación, el crédito, el derecho de los consumidores, la subsistencia de la
empresa.
En la actualidad contamos en nuestro orden legal positivo con un único Código Civil y Comercial de
la Nación. El proyecto de Reforma y unificación del Código Civil fue aprobado por 134 votos a favor
el 1 ° de octubre de 2014 y sancionado por Ley 26.994, cuya entrada en vigencia se propugnó el 1°
de agosto de 2015

3.ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO ARGENTINO Y LEGISLACIÓN


COMPLEMENTARIA. COMPARACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL. CARACTERES.

EL CODIGO DE COMERCIO ARGENTINO. ANTECEDENTES

En 1852 Urquiza emite un decreto y nombra una comisión para la redacción del Código Mercantil, que no
obtiene resultados positivos.

Por iniciativa de Dalmacio Vélez Sarsfield, quien era ministro de gobierno en el año 1856, se decide
emprender la obra junto a Eduardo Acevedo, destacado jurista uruguayo.

Respecto de ésta labor conjunta, existió en nuestro medio una polémica que acusó a Vélez Sarsfield de
“supervisar” únicamente el trabajo, reconociendo como principal redactor a Acevedo.

Históricamente está probada la participación de Vélez Sarsfield. Lo cierto es que Acevedo redactaba partes
de la obra que Vélez corregía o admitía.

El propio Vélez Sarsfield declararía en ocasión del mencionado debate sobre la autoría del código, que no se
podía decir que hubiera un solo artículo redactado por uno o por otro: tal era la labor conjunta realizada.

El proyecto Vélez – Acevedo se presenta en la legislatura en el año 1857. Se remite al día siguiente con la
firma de Felipe Llavallol y del Secretario José A. Ocantos, a Valentin Alsina, quien ordena su publicación.

Contenía 1748 artículos y 7 disposiciones transitorias, divididos en cuatro libros:

1) Personas del Comercio.


2) Obligaciones y contratos en general y contratos del comercio.
3) Derecho de obligaciones que resultan de la navegación.
4) Insolvencia de los comerciantes.

En este código no se legislaba sobre cheques y eran incompletas las reglas sobre sociedades.

LAS REFORMAS AL CODIGO DE COMERCIO.

a) LA PROMULGACION DEL CODIGO CIVIL Y LOS CAMBIOS ECONOMICOS

Las grandes reformas al texto del Código llegarían varios años después. Antes de la entrada en vigencia del
Código Civil, una ley había dispuesto que el Poder Ejecutivo nombrara a dos jurisconsultos para que
informasen sobre las modificaciones que fuesen necesarias. El nuevo ordenamiento resolvía las cuestiones
referentes a los actos jurídicos, obligaciones, parte general de contratos y otras, por lo que era
imprescindible reformular estos temas en el Código de Comercio.

b) LA PRIMERA GRAN REFORMA


El 9 de diciembre de 1886, bajo la presidencia de Juárez Celman, se encomienda la reforma a Lisandro
Segovia, abogado.

El trabajo de Segovia estaba inspirado en las leyes mercantiles de Italia, Francia y Alemania.

En 1887 Segovia envía al Poder Ejecutivo los dos primeros libros de su proyecto y el resto en mayo. En 148
días había concluido un Nuevo Código de 1619 artículos, “totalmente nuevo”.

Después de dos años y medios se encontraban a estudio del Congreso los dos proyectos de reforma: el de
1873 y el de 1887 de Segovia.

Finalmente ambas cámaras aprueban un nuevo proyecto de reformas que había elaborado la Comisión
formada por Escalante, Zeballos, Basualdo y Colombres, consistente en una serie de modificaciones al
Código de Comercio vigente, acompañado por un extenso “Informe” en el que se exponen las causas y las
fuentes de las modificaciones. Esta es la primera gran reforma de nuestra materia, promulgada en 1889. Con
ella no se quiso modificar totalmente el Código de Acevedo y Vélez Sarsfield, que se consideró “uno de los
más avanzados del mundo”. Los cambios más significativos fueron los siguientes:

 Se suprime el requisito de la inscripción en la matrícula como exigencia para adquirir la calidad de


comerciante.
 En general se quitaron del primer Código las reglas que pertenecían al derecho civil, ya regulados
por éste.
 Se modificaron varias instituciones del Código: corredores, empresas de transporte, bolsas,
sociedades, compraventa, etc.
 Se adecuaron los contratos de mutuo, depósito y prenda, quitando el material que se considera civil.

No se sancionó un Código totalmente nuevo, pero las disposiciones originadas en el triple esfuerzo de
Villegas y Quesada, Segovia y el propio de la Comisión, constituyeron un importante avance históricamente
valorable.

El Código de Comercio argentino, ha sido expresamente derogado por la ley 26.994.

El nuevo Código no deroga la ley de Navegación y la ley de Concursos y Quiebras, y también mantiene
vigentes a todas las leyes “incorporadas” y “complementarias” del código derogado 

Por su parte, el Registro Público de Comercio pasa a denominarse “Registro Público” a secas, y nada se
regula específicamente sobre actos inscribibles, procedimientos y efectos de las registraciones.

En cuanto a las sociedades, la ley deroga a las sociedades “civiles” y modifica a la ley 19.550, cuyo nombre
ahora será de “ley general de sociedades”, pasando a los “contratos asociativos” al texto del código civil.
Vale decir que desaparecen los conceptos de “comerciante”, de “acto de comercio”, de “contrato comercial” y
de “sociedad comercial”.

4-Las fuentes del derecho mencionadas en el código unificado, señale y conceptue (art 1 al 14). Ley,
tratados internacionales, usos y costumbres. Clasificación. jurisprudencia Analice el art 1 del código civil y
comercial de la nación.

4-La ley, analice los artículos 2,4 y 8 del código civil y comercial de la nación

CAPITULO 1
Derecho
ARTÍCULO 1º.- Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos
según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional
y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto,
se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son
vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no
regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.
ARTÍCULO 2º.- Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus
palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados
sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente
con todo el ordenamiento.
ARTÍCULO 3º.- Deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos
a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada.
CAPITULO 2 Ley
ARTÍCULO 4º.- Ámbito subjetivo. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan
el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados
o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales.
ARTÍCULO 5º.- Vigencia. Las leyes rigen después del octavo día de su publicación
oficial, o desde el día que ellas determinen.

ARTS. 6º - 10
ARTÍCULO 6º.- Modo de contar los intervalos del derecho. El modo de contar los intervalos del derecho es el
siguiente: día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a contar
de uno determinado, queda éste excluido del cómputo, el cual debe empezar al siguiente. Los plazos de
meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente
al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes. Los plazos vencen a la hora
veinticuatro del día del vencimiento respectivo. El cómputo civil de los plazos es de días completos y
continuos, y no se excluyen los días inhábiles o no laborables. En los plazos fijados en horas, a contar
desde una hora determinada, queda ésta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora
siguiente. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo.
ARTÍCULO 7º.- Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.
La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La
retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.
Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las
normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.
ARTÍCULO 8º.- Principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su
cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico.
CAPITULO 3 Ejercicio de los derechos
ARTÍCULO 9º.- Principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe.
ARTÍCULO 10.- Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una
obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría
los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena
fe, la moral y las buenas costumbres.
El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de
la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de
hecho anterior y fijar una indemnización.
3
ARTS. 11 - 18
ARTÍCULO 11.- Abuso de posición dominante. Lo dispuesto en los artículos 9º y 10 se aplica cuando se
abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas
en leyes especiales.
ARTÍCULO 12.- Orden público. Fraude a la ley. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las
leyes en cuya observancia está interesado el orden público.
El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente
análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el
acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir.
ARTÍCULO 13.- Renuncia. Está prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos de la ley pueden ser
renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba.
ARTÍCULO 14.- Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este Código se reconocen:
a. derechos individuales;
b. derechos de incidencia colectiva.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los
derechos de incidencia colectiva en general.
4-Narre acerca de los usos y costumbres. Fuentes del nuevo ordenamiento

FUENTES DEL DERECHO COMERCIAL: LA LEY. USOS Y COSTUMBRES. CLASE, REQUISITOS,


VALOR Y PRUEBA. JURISPRUDENCIA. ANTECEDENTES Y NUEVAS FUENTES DEL DERECHO
NOMBRADAS POR EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

Las fuentes del derecho comercial no difieren en general de las que corresponden al conjunto del derecho
privado (concepción adoptada por la catedra):
 Ley
 Jurisprudencia
 Costumbre
 Doctrina

Las fuentes de las obligaciones, en lo mercantil, tienen el mismo origen que en derecho civil (Siburu y
Fontarrosa):

 Ley
 Contrato
 Cuasicontrato
 Delito
 Cuasidelito

En nuestro derecho comercial aparecen claramente las siguientes (concepción de la cátedra):

a) Obligaciones legales y estatutarias.


b) Obligaciones provenientes de actos jurídicos de la costumbre y la apariencia.
c) Obligaciones provenientes del daño causado.
d) Obligaciones que surgen del enriquecimiento sin causa.
e) Obligaciones que nacen del actuar del empresario frente al mercado.

LA LEY

Este vocablo en sentido amplio es comprensivo de:


 Normas constitucionales
 Códigos
 Leyes generales o especiales
 Tratados internacionales
 Normas emergentes de otros poderes, por ejemplo: ordenanzas municipales, resoluciones de
diversos organismos.

Hay una diversidad de leyes que, situándose en una rama concreta del derecho, contribuyen a modificar
instituciones o conductas mercantiles, por ejemplo: orden laboral, impositivo, etc.

Otras leyes contienen referencias al orden mercantil, así como a otras ramas del ordenamiento; por ejemplo:
la ley de defensa de la competencia apunta a la organización de un mercado sano y amplio, y sus normas
pueden reconocerse como mercantiles algunas, pero otras claramente pertenecen al derecho administrativo.

A esto hay que agregar la eventual reducción del orden mercantil al civil, en temas de teoría general, y la
presencia cada vez mayor de reglas provenientes de tratados internacionales u órdenes legales
internacionales.

USOS Y COSTUMBRES. CLASE, REQUISITOS, VALOR Y PRUEBA.

Constituyen la fuente del derecho más antigua, ya que nacen antes de las normas escritas.

Poco a poco la COSTUMBRE va pasando a ser ley positiva. Aparece como un dato pre normativo que el
derecho debe considerar:

a) puede rechazarla, oponiéndole soluciones de ilicitud;


b) acogerla expresamente, regulándola e incorporándolas al orden positivo;
c) reconocer la costumbre y otorgarle, por si misma, un valor legal.

El derecho comercial prevé de este modo la aplicación de los usos y costumbres, atribuyéndoles una doble
eficacia en la voluntad de las partes:

a) interpretativa
b) integradora
En nuestro derecho privado, el USO carece de fuerza para crear por sí mismo normas jurídicas y solo puede
desempeñar la función de suministrar contenido a la norma general, porque no tienen una fuerza vinculadora
autónoma, sino que su vigencia depende la ley.

CLASES

Además de los USOS Interpretativos e Integradores de la voluntad, pueden distinguirse:

 En base a su aplicación territorial:

 USOS GENERALES: se observan en todo el territorio de la nación o en una parte considerable de


ella.
 USOS LOCALES: se observan cuando solo se aplican en lugares determinados.
 En razón de su aplicación en la materia:

 USOS GENERALES: cuando se cumplen en todas las relaciones referentes a una materia
determinada.
 USOS ESPECIALES: si solo observan respecto de ciertas relaciones o profesiones.

En el supuesto de conflicto deben privar los usos locales o especiales sobre los generales, por los mismos
motivos que hacen privar a la ley especial sobre la común o general.

La COSTUMBRE aparece de manera sobresaliente en el derecho comercial por medios de estas


manifestaciones:

a) COSTUMBRE INTERPRETATIVA DE LA LEY: actúa en sentido de fuente autónoma del derecho


comercial.
b) COSTUMBRE GREMIAL O ESTATUTARIA: implica la aceptación legal de ciertas modalidades de
actuación que conducen a un resultado jurídico concreto.
c) COSTUMBRE INTERPRETATIVA: es la de mayor aplicación en nuestra disciplina. Estas son las
costumbres que permanecen en forma oral, propios del actuar en el mercado.
d) COSTUMBRE INTERNACIONAL: la falta de vigencia de todo un sistema legal coactivo, hace que
se acentúe la buena fe en el actuar internacional.

VALOR Y REQUISITOS.

Fue mérito de la escuela histórica del derecho señalar el valor de la costumbre como manifestación
espontánea del sentimiento jurídico popular. Los hechos de la vida social, condicionados por ciertas
exigencias, imponen a la comunidad determinados métodos de conducta que son acatados por el
conglomerado humano.

En las antiguas civilizaciones, y aun en ciertos Estados modernos, la costumbre ha constituido la fuente
primaria del Derecho. Las normas consuetudinarias tuvieron y tienen la misma fuerza obligatoria que la ley
escrita. Pero como consecuencia de la evolución social y jurídica, el derecho codificado fue sustituyendo
paulatinamente al consuetudinario, hasta dejar a este reducido a su mínima expresión. Esto no quita todo
valor a la costumbre, la que en muchas ocasiones abre sendas en el enmarañado campo de las acciones
humanas, cuando nuevos hechos y nuevas relaciones no previstos por la ley obligan a los individuos a
establecer nuevas conductas.

Para que la costumbre pueda ser considerada fuente formal del derecho y obligue por si con la misma fuerza
que el derecho escrito, sus actos constitutivos deben reunir los siguientes REQUISITOS:

a) UNIFORMIDAD EN EL MODO DE REALIZACION


b) REPETICION CONSTANTE
c) DURACION O CIERTA ANTIGÜEDAD
d) GENERALIDAD O CONOCIMIENTO SOCIAL GENERALIZADO

PRUEBA
Si se la presume conocida y general, podrá planteársela ante el juez sin más, en caso de duda habrá que
probarla, porque el juzgador no podrá aplicar una costumbre que desconoce, no le consta o tiene difícil
interpretación técnica.

La ley, en ciertos casos remite a los usos, pero para que estos sean aplicables, debe determinarse
previamente su existencia. Por ende, la prueba del mismo queda sometida a las mismas reglas que imperan
en materia de determinación del derecho aplicable. De aquí derivan las siguientes consecuencias:

a) El uso debe ser examinado y aplicado por el juez, aun de oficio.


b) En lo relativo a la prueba de la existencia del uso, la parte interesada puede demostrar la existencia
de un uso y aportar al juicio todos los elementos ilustrativos que estime adecuados, sin perjuicio de
que sea el juez quien determine el valor y el alcance del mismo.
c) En cuanto a los medios probatorios admisibles, debe tenerse presente que tratándose de probar una
norma jurídica y no un hecho jurídico, quedan excluidos aquellos medios fundados en las propias
declaraciones de las partes, tales como la confesión y el juramento.

JURISPRUDENCIA

Las decisiones judiciales cumplen la misma función en derecho civil y en derecho comercial, ya que por
medio de ellas se interpreta la ley y se la completa a la luz de los hechos expuestos y probados. El juez
emite verdaderas reglas de derecho en cada caso que le es sometido, pudiendo usar diversos métodos de
interpretación judicial (exegético, dogmático, científico, libre, hermenéutico, etc.)

El juez procederá del siguiente modo:

a) Estudio del caso y su ubicación temporal y espacial;


b) Examen atento de los hechos;
c) Aplicación de la ley y la costumbre correspondiente, todo relacionado a los principios informantes del
derecho comercial;
d) El fallo dispondrá sobre la razón que asiste a cada parte y la eventual responsabilidad.

Una jurisprudencia que utiliza la costumbre, llena lagunas, es pacífica y está bien fundada, tiene un
importante valor, apreciable, jerárquicamente después de la ley y la costumbre.

El modo de pensar de los jueces no solamente es tenido en cuenta, sino frecuentemente estudiado y citado
en obras y en presentaciones ante la justicia, pues él indica cómo se analizan los problemas y con qué
razones y criterios de valoración trabajan los hombres que poseen el poder judicial.

NUEVAS FUENTES DEL DERECHO NOMBRADAS POR EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL.

El artículo 1° recepta cinco fuentes del derecho, tres de ellas ya vigentes en el anterior ordenamiento:

a) la ley;
b) los "usos, prácticas y costumbres" cuando "las leyes o los interesados se refieren a ellos";
c) dichas prácticas "en situaciones no regladas legalmente".

A su vez, innova incorporando dos:

d) la Constitución Nacional,
e) los tratados de derechos humanos.

En el artículo 150 del C.C y C. se establece un orden jerárquico de aplicación de las normas establecidas
para las personas jurídicas privadas que no estaba previsto en el Código Civil.

De acuerdo con el orden acuñado en el citado artículo, en primer lugar se aplican a las personas jurídicas
privadas que se constituyen en la República, las normas imperativas que establecen las leyes especiales
(inc. a), y, en su defecto, las normas imperativas contenidas en el nuevo Código.

En segundo lugar de prelación se ubican las disposiciones del acto constitutivo y los reglamentos internos de
la persona jurídica, dando relevancia a la voluntad de las partes en el plano de aquellos derechos y
facultades de libre disponibilidad.
A aquellas materias no previstas en el estatuto ni el reglamento, se aplican las restantes normas (no
imperativas) de las leyes especiales que regulan el funcionamiento del ente, y en su defecto las previstas en
el nuevo Código.

El orden de prevalencia articulado deja aclarado que las nuevas disposiciones generales contenidas en ley
no pueden ser consideradas como teniendo el efecto de derogar tácitamente normas contenidas en leyes
especiales, de modo que salvo las derogaciones expresas que se formulan en la parte pertinente del mismo,
quedan subsistentes todas las reglamentaciones aplicables a las diversas personas jurídicas privadas
contenidas en leyes especiales, con exclusión de las asociaciones civiles y las fundaciones que en cambio sí
están expresa y puntualmente reguladas en el cuerpo del propio Código

Art. 1º. Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que
resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la
República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y
costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no
regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.
Este artículo recepta cinco fuentes del derecho, tres de ellas ya vigentes en el anterior ordenamiento: a) la
ley; b) los "usos, prácticas y costumbres" cuando "las leyes o los interesados se refieren a ellos" y c) dichas
prácticas "en situaciones no regladas legalmente". A su vez, innova incorporando dos: d) la Constitución
Nacional, y e) los tratados de derechos humanos
Art. 2º. Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las
leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los
valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
El artículo recepta siete reglas, cuatro de las cuales ya se hallaban presentes en el anterior ordenamiento: a)
las palabras de la ley; b) sus finalidades (que en el Código de Vélez se conoce como "el espíritu de la ley");
c) las normas análogas y d) los principios jurídicos. A su vez, innova al incluir: e) las disposiciones que
surgen de los tratados sobre derechos humanos; f) los valores jurídicos y g) la
consideración del ordenamiento "de modo coherente".

Art. 4º. Ámbito subjetivo. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República,
sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes
especiales
La obligatoriedad referida en el artículo se apoya en el carácter imperativo de la ley, la que debe ser
interpretada en sentido amplio y comprensivo de todas las normas de carácter general dictadas por los
órganos competentes; mientras que la territorialidad determina el ámbito de validez de las normas en
relación a cierto territorio, vinculándose, como expresan Alonso y Rizicman, con el principio de
soberanía y el de igualdad ante la ley consagrado por la Constitución Nacional y distintos tratados
internacionales en orden al resguardo de la necesaria seguridad jurídica.
Art. 8º. Principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento,
si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico.
una vez publicada y vencidos los plazos respectivos (art. 5º) la ley se reputa conocida por todos, sin que los
particulares puedan invocar su ignorancia para eludir su aplicación (art. 8º). Este principio constituye la base
de todo el orden social, pues, tal como lo sostienen Alonso y Rizicman, si se pudiese invocar la ignorancia de
las leyes para escapar a las consecuencias de los actos, ningún derecho podría subsistir y reinarían la
inseguridad y la anarquía.

UNIDAD III

1-La empresa. Definición. Elementos. Características. Empresa . elementos objetivos y subjetivos.


ELEMENTOS MATERIALES E INMATERIALES

CONCEPTO DE EMPRESA

- Dictamen 7/1980 de AFIP: Organización (industrial, comercial, financiera, de servicios, profesional,


agropeciaria o de cualquier otra índole que, generada para el ejercicio habitual de una actividad
económica basada en la producción, extracción o cambio de bienes o en la prestación de servicios,
utiliza como elemento fundamental para el cumplimiento de dicho fin la inversión de capital y/o el
aporte de mano de obra, asumiendo en la obtención del beneficio el riesgo propio de la actividad que
desarrolla.
- ART. 5 LCT 20744: EMPRESA-EMPRESARIO: se entiende como empresa la organización
instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el
logro de fines económicos o benéficos. A los mismos fines se llama empresario a quien dirige la
empresa por sí, o por medio de otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los
trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y dirección
de la empresa-

Características,
Como características generales de la EMPRESA, podemos decir que es:
 Una entidad integrada por el capital y el trabajo como factores de producción.
 Dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios.
 Generalmente con fines lucrativos.
 Tendrá la responsabilidad que corresponda según la forma jurídica.
Esta empresa, además, constituye un actuar completo, un todo indivisible que impregna de comercialidad a
todos los actos realizados por y para la empresa, como la contratación de empleados, compra de
mercaderías, etc., ya que la empresa constituye una forma de organización que en última instancia no es
sino una forma de intermediación en el cambio de servicios y de bienes, efectuada en forma compleja,
continuada y unida por una finalidad (Romero – 2010).
En definitiva, la Empresa es la actividad organizada con la finalidad de producir bienes o servicios para el
mercado.
Se trata de un fenómeno económico y que se relaciona con otras ramas del derecho tales como el derecho
administrativo, el laboral, de la seguridad social, etc.
Desde el punto de vista económico, la empresa cuenta con diversos factores de producción, los que pueden
ser agrupados de la siguiente manera:
 sujetos: empresario, obreros
 elementos: bienes materiales e inmateriales
 intereses: públicos, privados

Elementos que la componen e importancia de la empresa.


- Materiales: Pueden variar según el tipo de empresa.
1- Instalaciones ej. conexiones eléctricas.
2- Muebles ej. escritorios.
3- Maquinas ej. impresoras.
4- Materias Primas ej. resmas de papel en una editorial.
5- Mercaderías ej. libros en una editorial
- Inmateriales:
1- Nombre comercial, Es el nombre que sirve para individualizar un establecimiento mercantil
determinado y se adquiere simplemente con su uso (sin necesidad de registrarlo). El dcho al uso
exclusivo del nombre comercial con relación a un rubro determinado solo puede ejercerse dentro de
la “zona de influencia” del establecimiento. Por eso, quien quiera tener el uso exclusivo en todo el
territorio del país, deberá registrar el nombre comercial como una marca.
2- Emblema, signo grafico que caracteriza al establecimiento ej. Mc Donald
3- Enseña, inscripción que se coloca al frente del local ej. letrero “almacén Nicolás”
4- Distinciones Honoríficas, premios dados por instituciones públicas o privadas al establecimiento.
5- Valor Llave (o avivamiento) , aptitud del establecimiento de producir ganancias futuras. Dicha aptitud
esta dada por la clientela, la ubicación del negocio, el prestigio etc.
6- Clientela, Conjunto de personas que habitualmente contratan con el establecimiento. La mayoría de
los autores consideran que “no es un elementos” del fondo de comercio, porque la clientela es una
“situación de hecho” que depende de la organización del empresario y como tal, no puede
transferirse.
7- Derecho al Local, dcho que tiene el adquiriente del fondo de comercio, a “usar y gozar” del local
donde este funciona (no confundir con dcho a la transmisión de la propiedad del mismo).
8- Contratos de Trabajo, en caso de transferencia del establecimiento, los contratos de trabajo
continúan con el adquiriente, conservando el trabajador la antigüedad y sus dchos.
Derechos Industriales, son las marcas, patentes de invención y los modelos y diseños industriales.

Naturaleza jurídica: Noción objetiva, concepción subjetiva.


Naturaleza Jurídica de la Empresa. Teorías
1) Subjetiva: Sostiene que la empresa es un “sujeto de derecho”, con capacidad para adquirir derechos
y contraer obligaciones. La empresa tendría una personalidad jurídica distinta a la de su titular o
empresario. Esta teoría es inaplicable en nuestro país, ya que ninguna ley reconoce a la empresa
como un sujeto de dcho, ni le otorga capacidad para adquirir dchos o contraer oblig.
2) Objetiva: Considera a la empresa como un “objeto de derecho” compuesto por un conjunto de
elementos materiales e inmateriales que conforman una “universalidad”. Según esta teoría, el
empresario seria el sujeto de dcho y la empresa, el objeto que aquel organiza.

El empresario, la empresa y la hacienda comercial.

La empresa no puede ser identificada con la hacienda comercial, la que es considerada el sustrato material
de aquélla. A su vez, tampoco podemos confundir la noción de empresa con “Fondo de Comercio”, el que
está compuesto por bienes materiales e inmateriales; entre los primeros tenemos instalaciones,
mercaderías, materias primas y entre los segundos, clientela, patentes, marcas, diseños industriales, etc.. La
empresa puede estar constituida por varios fondos de comercio, por ejemplo la cadena de supermercados
“Disco”, “Libertad”, “Coto”. Cada sucursal constituye un fondo de comercio independiente, los que
organizados en cadena constituyen una empresa de supermercados. Si bien se trata de dos instituciones
diferentes, el fenómeno responde a la circunstancia de haber observado al fondo y la empresa como si se
tratara de una misma cosa cuando no lo son (Dra. Susana Galán de Rodríguez Pardina).
A su vez, podemos decir que el “empresario” es un elemento subjetivo de la “Empresa”, es quien cumple la
función de llevar adelante los negocios de la misma.

HACIENDA COMERCIAL

1) Concepto: La hacienda comercial es considerada el sustrato material de la empresa.


El término “hacienda” tiene origen castellano: es un derivado de la palabra “hacer” y su uso se remonta al
año 1115. Era empleado como acepción de los términos “asunto”, “ocupación”, “bienes”, “riqueza” o
“administración de los bienes o de las riquezas”.
Para la legislación italiana es sinónimo de administración de un patrimonio mercantil. Su definición la
podemos encontrar en el art. 2555 del Código Civil y Comercial Italiano, el que la define como “conjunto de
bienes organizados por el empresario y para el ejercicio de su actividad profesional”.
En nuestra legislación mercantil no se encuentra una definición de “Hacienda Comercial”, pero la legislación
laboral la denomina “Establecimiento”, definiéndola en el art. 6° de la LCT 20.744 como “La unidad técnica o
de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones”.
En definitiva, la hacienda es un conjunto de bienes heterogéneos, vinculados unos con otros, con
interdependencia funcional establecida por el empresario mediante una organización.
La unidad de los bienes es económica y administrativa, destinada a utilizar los medios económicos y
jurídicos para una finalidad determinada, el que puede variar para cada caso en particular.
De acuerdo a dicha magnitud de la explotación, la hacienda comercial puede irradiarse hacia el exterior de la
empresa y allí aparecerán las sucursales, agencias, negocios en cadena o filiales.
OTROOOO
El elemento subjetivo es el empresario con las siguientes caracteristicas:
a. Persona física o jurídica, privada o pública 
b. Una actividad económica organizada
c. Dirigida a la producción o intercambio de bienes o servicios
d. Profesionalmente. 
El elemento objetivo son los bienes coordinados por el empresario que dan razón de ser de la empresa,
dentro de los cuales se puede mencionar la clientela, el aviamento, establecimiento, marca, elementos que
constituyen la hacienda.

2-Elementos personales de la empresa. El comerciante, el empresario unipersonal y colectivo. Persona física


y jurídica.

-El “comerciante” fue reemplazado por el “empresario” (o el cuasi empresario).

-El “acto de comercio” fue desplazado por la “actividad económica organizada”.

-El nuevo eje del derecho comercial es “la empresa”, sin la cuál no hay sociedad, y cuya continuación se
procura mediante los mecanismos de tolerancia de la unipersonalidad sobreviniente, efecto no liquidatorio de
las nulidades y posibilidad de reactivación societaria si existe viabilidad económica y social de la subsistencia
de la actividad 

Elementos personales de la empresa: El comerciante, el empresario: persona física y jurídica.

El concepto actual de empresa, se puede analizar siguiendo las diferentes posiciones de la doctrina. Desde
el punto de vista subjetivo, teniendo en cuenta al sujeto de la relación jurídica, la “actividad del empresario”,
el comerciante, quien actúa por cuenta propia, profesionalmente, y ejerciendo actos de intermediación entre
los productores y consumidores. Realiza actos cuya comercialidad es evidente. Ese empresario puede ser
una persona física o jurídica.
En nuestra legislación la empresa como sujeto, la ha receptado la Ley de Contrato de Trabajo art. 5, cuando
define a la empresa y al empresario. Expresa: “A los fines de esta ley, se entiende como "empresa" la
organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección
para el logro de fines económicos o benéficos.
A los mismos fines, se llama "empresario" a quien dirige la empresa por sí, o por medio de otras personas, y
con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes
asignen a éstos en la gestión y dirección de la "empresa".
Si consideramos el criterio objetivo, para esta posición la empresa es actividad organizada con aptitud para
producir bienes y servicios. Tampoco se debe confundir la empresa (actividad organizativa), con el fondo de
comercio, que constituye un objeto del comercio, un bien sobre el cual se realiza la actividad y que adquiere
su calidad de tal por el hecho de dicha actividad y por la organización que le da el empresario (Romero –
2010).
La empresa como organización puede estar constituida como sociedad comercial o civil, y no toda empresa
tiene finalidad de lucro. Las relaciones de organización pueden, conforme a la autonomía de la voluntad,
concretarse en relaciones asociativas personalizadas o no tener forma asociativa alguna.
Las personalizadas estarán con la limitación de la tipología societaria que elijan para su constitución, es el
caso de las sociedades comerciales regularmente constituidas, como anónimas o de responsabilidad
limitada o de cualquier otro tipo previsto por las leyes.

Derechos del empresario: Libertad de comercio: disposiciones constitucionales.

ART. 14. C.N.: todos los habitantes de la nación gozan de los derechos de trabajar y ejercer toda industria
licita, navegar y comerciar;.. asociarse con fines útiles.

ART. 17, C.N.: Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley.
Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le
acuerde la ley.

Artículo 10.- En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de


producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases,
despachadas en las aduanas exteriores.

Artículo 11.- Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los
ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los
derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se
transporten; y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su
denominación, por el hecho de transitar el territorio.

Artículo 12.- Los buques destinados de una provincia a otra, no serán obligados a entrar,
anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin que en ningún caso puedan concederse
preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio.

El derecho al nombre comercial. El domicilio.

Nombre Comercial
Se entiende por nombre comercial el signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o
jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen tal desenvolvimiento de las otras
idénticas o similares.
El nombre de las personas físicas constituye un atributo y está − por ello − fuera de comercio. En cambio, el
nombre con el que un comerciante actúa, si bien puede coincidir con su propio nombre civil, o solamente su
apellido, no es un atributo sino un elemento constitutivo del establecimiento industrial o comercial. Es un bien
inmaterial sobre el cual el comerciante ejerce el derecho de propiedad; y es parte del patrimonio del
comerciante, por lo tanto es cesible.
Las personas de existencia visible pueden válidamente negociar utilizando simplemente el nombre civil y no
es obligatorio el uso del nombre comercial.
Podrán constituir un nombre comercial: los nombres patronímicos, las razones sociales, las denominaciones
de las personas jurídicas, las denominaciones de fantasía, las denominaciones alusivas al objeto de la
actividad empresarial, los anagramas y cualquier combinaciones de los signos antes mencionados.
Uso y Protección del Uso del Nombre Comercial
La designación comercial constituye una propiedad, y da derecho a su titular a oponerse a que otra sociedad
opere en las mismas actividades con nombre igual o semejante, pero limitando ese derecho al ramo
efectivamente explotado y distinguido con ese nombre cualquiera sea la amplitud de los objetivos sociales de
ambas partes, pues es el uso el que confiere derecho al nombre.
Este derecho, regularizado de manera tan amplia, tiene, por supuesto, enormes probabilidades de devenir
en numerosos conflictos, que la jurisprudencia, fuente formal de derecho, ha ido solucionando. No obstante,
el uso del nombre mercantil debe tener ciertas características para gozar de la protección de la ley.
El uso del nombre comercial debe ser efectivo y no simplemente potencial. El o los posibles usos que bien
podrían dársele al nombre son irrelevantes.
La protección está limitada al ramo o actividad en que se está utilizando el nombre. Esto está íntimamente
relacionado con la función del nombre comercial establecida en:
 La función del nombre comercial consiste en su aptitud para individualizar a un establecimiento,
empresa o razón social, en su actividad económica, de manera que pueda distinguirse adecuadamente de
cualquier otro que explote similares actividades.
 La designación comercial constituye una propiedad, y da derecho a su titular a oponerse a que otra
sociedad opere en las mismas actividades con nombre igual o semejante, pero limitando ese derecho al
ramo efectivamente explotado y distinguido con ese nombre cualquiera sea la amplitud de los objetivos
sociales de ambas partes, pues es el uso el que confiere derecho al nombre.
 La protección del nombre que identifica la actividad efectivamente ejercida, la actividad de hecho,
independientemente de que ésta coincida o no con lo establecido en los estatutos sociales, considerando
asimismo aquellas comprendidas "dentro del mismo ramo".
Lo que interesa en materia de ramos comerciales, cuando se trata de conflictos de nombres, es que las
actividades explotadas por las partes se desarrollan en un mismo ramo genérico, aunque no coincidan en los
aspectos parciales del mismo. Así, actúan en un mismo ramo, que es el de seguros, una empresa asesora
en esa materia y una aseguradora propiamente dicha.
Nombre Societario
Ley de sociedades 19550 establece:
 Para las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada, exclusivamente una denominación,
lo que no excluye la posibilidad de usar nombres y apellidos de algunas personas físicas.
 Las sociedades de hecho se rigen por las normas del nombre comercial para las personas de
existencia visible. Para todos los demás tipos de sociedades, el nombre no es un bien inmaterial
intransferible, sino un atributo de la persona jurídica; y acompaña a la sociedad hasta su disolución.

DOMICILIO

 Domicilio : asiento jurídico de la persona. Sede legal de las personas (Orgaz). Lugar que la ley
instituye como asiento de las personas para la producción de determinados efectos jurídicos
(Bosso).
 Ayuda a la buena organización social 
 Contribuye a la eficiencia de las relaciones jurídicas
  HAY ALGUNOS ACTOS JURÍDICOS QUE REQUIEREN CONOCIMIENTO EFECTIVO.
 Importancia del domicilio : el domicilio sirve, según los casos para:

1) Para determinar la ley aplicable;

2) para fijar la competencia de los jueces o autoridades administrativas. La competencia de los jueces pare
entender con respecto a acciones personales se determina por el domicilio del demandado;

3) para indicar el lugar donde han de efectuarse válidamente las notificaciones a la persona.
Las notificaciones, o emplazamientos para estar a derecho, deben ser efectuadas en el domicilio de la
persona notificada o emplazada independientemente de que la jurisdicción corresponda a un juez diverso,
por la índole del asunto.
4) para precisar el lugar del cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor. Si no se hubiere pactado
lugar, se debe pagar en el domicilio del deudor. Si se muda, el acreedor puede elegir o el domicilio viejo o el
nuevo.

3-Factor o Gerente, dependiente y viajante

E l Có d igo de co me rcio ha co n side ra do a u xilia re s a aq ue lla s   pe rs ona s que rea l i za n


c omo profe s i ón ha bi tua l , a c ti v i da de s que no s upone n s u pa rtic i pac i ón en l a
i nte rme di ac i ón por c ue nta propia e ntre l a oferta y de ma nda de me rca de rí a s, pe ro
que , a pes a r de el l o, c umpl e n c on una func i ón ins trume nta l ac ce s ori a a l a
i nte rme di ac i ón .
A lgu n o s d e lo s su je t o s e nu me rad o s po r la Le y co mo au xilia re s, so n simp le s me d iad o re s
e nt re la o fe rt a y la d e ma nd a (co rred o re s y re ma t ad o re s). Ot ro s p re st an un se rvicio
co mp le men ta rio ese n cia l pa ra la in t e rmed ia ció n co me rcia l (d ep o sita rio s y t ran spo rt ist a s).
O t ro s pa rt icip an en la in te rme d ia ción pe ro p o r cu e nt a d e l p rin cip a l (f a cto re s y
d ep en d ien t e s).
I I . Cl as i fi ca c i ón
1 - A u xilia re s su bo rd in ad o s
P e rso n a l in t e rno : fa cto re s, e mp le ad o s y d ep en d ien t e s.
P e rso n a l ext e rn o : via ja n te de co me rcio .
2 - au xilia re s a ut ón o mo s:
Co rre d o re s, re ma ta do re s, man da t a rio s, co misio n ist a s, a ge nt e s de co me rcio ,
e xp e d icion ist a .

- El factor o gerente, dependiente y viajante de comercio.


FACTOR O GERENTE : Es aquella persona que actúa en relación de dependencia para dirigir y
administrar todos los negocios o los de determinado establecimiento del empresario, representándolo
en forma permanente, con facultades para contratar y obligarlo. (ART 367 Inc. A CCC)

Forma de designación:

- El mandato debe ser extendido por escrito. No es imprescindible que sea efectuado bajo la
forma de una escritura pública. Se admite que la designación del factor se efectúe en un
documento en el cual se instrumente otro negocio. En este caso, deberá hacerse con
indicaciones precisas y detalladas (constitución de una sociedad)

- La autorización debe ser escrita.

- La falta de inscripción de la autorización produce efectos solo respecto de la relación interna


entre el principal y el factor, pero no respecto de los terceros con quienes haya contratado
este último.

- Conforme a los leyes y principios que rigen en materia laboral, la falta de inscripción no veda
a que el factor reclame el pago de su retribución.

Derechos deberes y prohibiciones del factor:

- Esta autorizado a realizar todos los actos que sean inherentes o necesarios a la explotación
del establecimiento que administra:

- ACTOS INHERENTES: son los propios, esenciales e inseparables a toda dirección y en


particular a la del establecimiento a cuyo frente esta puesto el factor.

- ACTOS NECESARIOS: son los que sin constituir el objeto principal o accesorio de la
explotación, resulta, sin embargo, indispensables para el provechoso ejercicio de ella.

DEPENDIENTES Y EMPLEADOS
En el ejercicio de su actividad, cualquier empresario, necesita valerse de la colaboración de
empleados y dependientes. El número y la naturaleza de las funciones de estos varían según la
magnitud y especialidad de la empresa.

DEPENDIENTES: son los meros auxiliares de tráfico comercial del principal, que están facultados
para todos los actos que ordinariamente corresponden a las funciones que realizan. Si trabajan fuera
del establecimiento y entregan mercaderías puede percibir el precio y entregar recibo.

EMPLEADOS: son aquellos auxiliares que cumpliendo funciones técnicas tienen rasgos
caracterizantes el no contar con poderes de representación principal.

VIAJANTES: Es el agente auxiliar subordinado que desarrolla personalmente, como actividad


habitual, operaciones comerciales de compra y de venta, fuera del establecimiento al cual pertenece,
en nombre de uno o más empresarios, con representación de éstos o sin ella, conforme a las
instrucciones recibidas, y que percibe por sus actividades una retribución cuya base esencial para
liquidarla es una comisión.

Ley 14.546: se aplica ésta ley a toda clase de viajantes, sean exclusivos o no, pues de dicho cuerpo legal
admita que el trabajador tenga empleos simultáneos, excluyendo el carácter de exclusividad, como elemento
tipificante de la relación de trabajo; ello es asi porque la pluralidad de empleadores es la regla en el nuevo
sistema y la exclusividad de los servicios es la excepción.

3.2-Martilleros o rematadores. Ley 20.266. que función tienen? Concepto, objeto, derecho y obligaciones,
matriculación.

Corredores (Ley 25.028)


CONCEPTO: sujeto que se interpone profesionalmente entre la oferta y la demanda para facilitar o promover
la conclusión de los contratos.
- Se encargan de las negociaciones preliminares que preceden a todo contrato y dejan que los
interesados concluyan directa y personalmente el negocio (acerca a las partes- intermediario)
- Ahorran tiempo y esfuerzo.
- Buscan interesados en contratar.

Caracterización jurídica:
- No representa solo acerca a los interesados facilitando el camino para su entendimiento. No celebra
el negocio jurídico.
- No es un mandatario, ni un comisionista, ni un gestor.
- Agrega a su iniciativa personal para aportar elementos de conocimiento útiles a las partes,
aconsejándolas, sugerir soluciones y allanar dificultades.
- Es consensual, bilateral, no formal y oneroso.
Requisitos para ejercer la profesión.
1- Mayor de 18 años.
2- No estar inhabilitado para el ejercicio.
3- Título universitario.
4- Dpmiciliado por mas de 1 año donde ejercerá-
5- Constituir garantías personal o real.
6- Inscripción en la matricula.
Obligaciones y responsabilidades.
1- Deber de asegurarse la identidad y capacidad legal: de las partes en los negocios que tratan.
2- Deber de imparcialidad: no debe tomar partido ni favorecer a uno en perjuicio del otro.
3- Deber de llegar el libro de registro.
4- Expedición de certificados.
5- Deber de guardar secreto profesional.
6- Deber de asistir a la entrega de los efectos vendidos si se comprometió a ello.
7- Deber de conservar muestras de los bienes vendidos.
8- Deber de entregar minutas y copias de los contratos.
Derecho a la comisión.
1- El corredor tiene derecho a cobrar una comisión de ambas partes o de su comitente si interviene un
corredor por cada parte.
2- Debe pagarse lo mismo si el contrato no se concluye por culpa de alguno de los contratantes.
3- También debe abonársela si comenzada la negociación se lo sustituye arbitrariamente o el comitente
lo concluye arbitrariamente o el comitente lo concluye por si mismo.

rematadores o martilleros (Ley 20.266);

Se dedica a la venta publica de bienes a viva voz y al mejor postor (es decir al que ofreció el mejor precio).

El martillero propone la venta, recibe las ofertas de precio y mediante un golpe de martillo adjudica el bien al
mejor postor, perfeccionando la venta.

Los bienes a subastar pueden consistir en cosas muebles, inmuebles o derechos y pueden ser ofrecidos al
público, con o sin base (recio mínimo).

Comercialidad del remate: Puede ser:

 Remate Privado (cdo es encargado por un particular), siempre se le aplicara la ley comercial, aun
cdo la venta realizada en el remate sea civil ej. Remate de inmuebles.
 Remate Judicial (Cdo es ordenado por un juez), no se aplica la ley comercial, sino la ley procesal
del lugar.
Régimen aplicable: Esta regida por el Cod de Com, reformado por la ley 20266 y por la ley 25028.

Requisitos: Son los mismos que el corredor, a diferencia que no es necesario que este domiciliado por más
de 1 año.

Derechos:

- Reintegro de los gastos de remate.


- Según aranceles vigentes en la jurisdicción
- Si el remate se anula por culpa del martillero, no percibe comisión ni gastos y debe indemnizar
daños.

Sociedades: Los martilleros pueden constituir sociedades siempre que tengan como “único objeto la
realización de actos de remate”. Estas sociedades pueden adoptar cualquier tipo social, excepto
cooperativas.

Retribución: Efectuada la venta, el martillero tiene derecho a cobrar una “comisión” y a percibir del vendedor
el “reintegro de los gastos” del remate.

Obligaciones:

- libros (de entradas, salidas cuentas de gestión), Comprobar la titularidad, Convenio, Publicidad,
Acto de Remate, Posturas, Instrumenta de venta, Deber de conservación, Cobro y rendición de
cuentas.

Realización del remate:

1- Deber de realizar el remate en fecha, hora y lugar señalado.


2- Antes de comenzar el remate debe explicar las condiciones de los bienes a subastar.
3- Invitar a los presentes a ofrecer posturas a viva voz.
4- No habiendo más oferentes, bajará el martillo y los venderá al mejor postor.
5- Redacta el instrumento de venta en 3 ejemplares, percibe la seña.
6- Debe conservar muestras, certificados e informes.
7- Rendir cuentas y entregar el saldo de la venta dentro de los 5 dias de realizado el remate.

Prohibiciones. Art. 19 Ley 20.266

1- No pueden hacer descuentos, bonificaciones o reajustes en sus comisiones.


2- No pueden tener participaciones en el precio que se obtenga.
3- No puede comprar directa o indirectamente los bienes que tiene para la venta.
4- No pueden ceder, alquilar o facilitar su bandera (actividad de índole personal= indelegable).
No puede tergiversar el carácter del remate, diciendo que es judicial o extrajudicial cuando no lo sea. Deber
de veracidad.

3.4. despachantes de aduana. (Ley 22.415);

Las personas físicas que realizan en nombre de otros, ante el servicio aduanero, los tramites y diligencias
relativos a la importación, exportación y demás operaciones aduaneras.

Régimen aplicable: Es aplicable el Código Aduanero ley 22415. Los despachantes no pueden actuar en más
de una aduana.

Requisitos: Para poder desempeñarse como tal, el despachante debe estar inscripto en el “Registro de
Despachantes de Aduana”, para lo cual debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad, tener capacidad y estar inscripto en el RPC.

2. Tener estudios secundarios completos y aprobar los exámenes aduaneros.

3. Acreditar domicilio real y constituir domicilio especial.

4. Acreditar su solvencia y constituir una garantía a favor de la Adm. Nacional de Aduanas para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones.

Obligaciones: Además de cumplir con las obligaciones comunes de los comerciantes, los despachantes
deben llevar un “libro rubricado por la Aduana donde ejercieren su actividad”, en el cual deben detallar todas
sus operaciones.

3.5. administradores de casas de depósito;

BARRAQUEROS Son aquellos auxiliares del comercio que disponen de barracas o almacenes de depósito y
su función consiste en recibir mercaderías o efectos de terceros para su custodia y conservación mediante
una retribución en dinero que se llama almacenaje.

DERECHOS Y OBLIGACIONES

A dar recibo de los bienes que reciben en depósito, declarando en él la calidad, cantidad, números y marcas,
peso.

Conservarán en buena guarda los efectos que recibieren, cuidando que no se deterioren.

Mostrarán a los compradores, por orden de los dueños, los artículos o efectos depositados.

Procederán a recontar o repesar los efectos en el acto de su salida, si tanto el vendedor como el comprador
de aquellos se lo exigiesen.

Tienen derecho a exigir la retribución estipulada, pudiendo negarse a la entrega de los efectos mientras no
se les pague.

En caso de quiebra del comerciante propietario de los efectos depositados, tendrán privilegio y derecho de
retención de los existentes en sus barracas o almacenes, para ser pagados los salarios y gastos
provenientes de su conservación.

RESPONSABILIDAD

De la pronta y fiel entrega de los efectos que hubiesen recibido, bajo pena de prisión,

De los hurtos acaecidos dentro de sus barracas o almacenes, a no ser que fueran cometidos por fuerza
mayor, la que deberá justificarse.

Por las malversaciones u omisiones de sus factores, encargados o dependientes, así como por los perjuicios
que les resultaren de su falta de diligencia para la conservación de los efectos depositados.
LIBROS

Llevar un libro con las formalidades exigidas par los libros de comercio, sin dejar blancos ni hacer
interlineaciones, raspaduras ni enmiendas.

En dicho libro deberán asentar en forma numerada, y por orden cronológico de día, mes y año, todos los
efectos que recibieren, expresando con claridad la calidad y cantidad de los efectos, los nombres de las
personas que los remitieron y a quién, con las marcas y números que tuvieren.

En el mismo libro se anotará también la salida de esos efectos.

CERTIFICADO DE DEPOSITO Y WARRANTS

El depositario entrega al depositante dos instrumentos: Certificado de deposito (titularidad de la mercadería)


y Warrats (derecho creditorio).

El primero representa la titularidad de la mercadería depositada, y su transmisión provoca la transferencia de


la propiedad de esos bienes; mientras que el warrant confiere un derecho creditorio. Se pueden transmitir
por endoso

DESDOBLAMIENTO

Por lo cual el certificado de depósito y el warrant se encuentren en poder de personas distintas, inmoviliza la
mercadería en el depósito. En esa situación, si bien ambos documentos serán transmisibles por vía de
endoso, ninguno de sus tenedores podrá retirar los bienes hasta tanto sean reunidos en una sola persona.

3.6. acarreadores, porteadores o empresarios de transportes.

Estos auxiliares del comercio se encargan de transportar o conducir mercaderías o personas de un lugar a
otro mediante una retribución en dinero llamada flete, cuando se trata de mercaderías, y pasaje, boleto o
billete, cuando lo es de personas

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Deben efectuar la entrega fielmente en el tiempo y en el lugar convenido, empleando todas las diligencias
necesarias para evitar el deterioro de los artículos o efectos que se transporten.

Tanto el cargador como el acarreador pueden exigirse mutuamente una carta de porte, datada y firmada,
que contendrá:

CARTA DE PORTE ( puede ser nominativo . a la orden . al portador)

  Los nombres y domicilios del dueño de los efectos, cargador, el del acarreador o comisionista de
transportes, el de la persona a quien o a cuya orden se han de entregar los efectos, si la carta no fuese al
portador, y el lugar donde debe hacerse la entrega.

  La designación de los efectos, su calidad genética, peso, medida o número de los bultos, sus marcas o
signos exteriores, clase, y si estuvieran embalados, la calidad del embalaje.

  El flete convenido, y si está o no pagado.

  El plazo dentro del cual deba verificarse la entrega.

  Todas las demás circunstancias inherentes al convenio. La carta de porte puede ser nominativa, a la orden
o al portador.

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad del acarreador comienza a correr desde el momento en que recibe las mercaderías, por
sí o por la persona destinada al efecto, y termina con la entrega.
 No será responsable del dinero, alhajas o efectos de gran valor y documentos de crédito, si al tiempo de la
entrega los pasajeros o cargadores no hubieran declarado su contenido y acordado las condiciones del
transporte.

 En caso de pérdida o avería, no estará obligado a indemnizar más del valor declarado.

LIBROS

Obligados a llevar un registro particular, con las formalidades de los libros de comercio, en que se asentarán,
por orden progresivo de números y fechas, todos los efectos de cuyo transporte se encarguen, con
expresión de su calidad y cantidad, persona que los carga, destino que llevan, nombre y domicilio del
consignatario y del conductor y precio del transporte

UNIDAD IV

1-Empresa y hacienda, elementos materiales

Elementos materiales de la empresa. Localización espacial: establecimiento, sede, sucursal y filial.

ESTABLECIMIENTO: (Art. 152 ccc) unidad económica o técnica de producción, explotación principal,
conjunto de bienes instalados en el lugar (lugar físico)
SEDE: sinónimo de establecimiento principal. Tiene la dirección y administración de los negocios.
SUCURSAL: es el establecimiento secundario de carácter permanente dotado de cierta autonomía
destinado a colaborar con el establecimiento principal. Se le asigna un factor o gerente. Tiene domicilio
especial. Lleva su propia contabilidad que luego se vuelca en la del principal. Lleva el nombre de la empresa
principal. No tiene personalidad jurídica diferente de la sociedad a la que le pertenece.
AGENCIA: es una oficina del empresario, que no celebra negocios ni contratos. Menor jerarquía que la
sucursal.
FILIAL: se trata de una organización jurídicamente distinta, con personalidad jurídica propia, medios propios
y conducción diferenciada. Tiene patrimonio y organización propios. Por mecanismo societario está
controlada por la casa central, dependencia de carácter económico con una central (concentración de
empresas, participación de una empresa en otra.

2.Elementos inmateriales de la empresa:

Valor llave: concepto, aspectos que lo integran.


CONCEPTO: valor actual de superutilidades futuras mas probables. Valor asignado al conjunto de
elementos invisibles que determinan la ganancia que éste rinde, con independencia de la persona
del titular o la mercadería que expende. La clientela es un elemento constitutivo del Valor llave.

Avivamiento y llave: la doctrina les asigna muchos significados a estas voces típicamente comerciales.
Avivamento es un término italiano que no ha llegado a ser unívoco ni en el país de origen ni en la doctrina
europea. Aquí algunos autores le dan el significado de “valor llave”, que es otra noción de difícil
comprensión, ya que constituye un concepto abstracto que depende del establecimiento que lo origina.
Un negocio será próspero y ofrecerá mayores utilidades a partir de trabajo del empresario y sus
colaboradores: depende de la forma en que el comerciante maneje sus costos, su clientela, sus
empleados, sus proveedores. También influyen otros factores como el lugar del establecimiento y su
entorno social. La ley de transferencia no incluye al “valor llave” como parte del fondo de comercio, pero
se le reconoce una realidad jurídica y sobre todo, económica.
No debe confundirse con la organización, la dinámica o la clientela al valor llave o de resultado. Este será
la expresión en términos económicos de lo que el comercio o industria han evidenciado hasta el
momento en que se calcula: la aptitud del comercio para producir ganancias. Por consiguiente es un valor
mensurable que forma parte del precio de venta.
Clientela: está incorporada en la ley argentina la noción de clientela: es la habitualidad de un determinado
número de personas en la concurrencia a un comercio; es uno de los elementos que integran el valor
llave.
En la ley de transferencia se menciona a la clientela como integrante del fondo de comercio, aunque la
costumbre de ciertas personas de concurrir a un local no es inmutable, ni tampoco transferible. Por eso
algunos fallos y mucha doctrina asimilan a la clientela al concepto de “valor llave”.
2-Marcas y designaciones o nombres, Analice la ley 22.362.

dibujos o diseños industriales (dec ley 6673/63) concepto, diferenciación, formas de obtención y duración..
Ej de cada uno .Señale la norma que los regula.

Las marcas (Ley 22.362): finalidad de la marca, objeto, clases. Marca no registrable. Forma de
obtención, requisitos, duración. Autoridad de aplicación. Registración, oposiciones, extensión, uso
ilícito de marcas.
ARTICULO 1º — Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o
más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los
grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores
aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los
envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo
especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal
capacidad.

Marca no registrable.

ARTICULO 2º — No se consideran marcas y no son registrables:

a) los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a
distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras características;

b) los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de
registro;

c) la forma que se dé a los productos;

d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.

ARTICULO 3º — No pueden ser registrados:

a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos
productos o servicios;

b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos
o servicios;

c) las denominaciones de origen nacional o extranjeras.

Se entiende por denominación de origen el nombre de un país de una región, de un lugar o


área geográfica determinado que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas
cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se
considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los
fines de ciertos productos.

d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades,
mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras características de los
productos o servicios a distinguir;

e) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres;

f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las
provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias;

g) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los
organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino;

h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos


hasta el cuarto grado inclusive;
i) las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de
una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos, con
capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir
productos o servicios;

j) las frases publicitarias que carezcan de originalidad.

Registración,

ARTICULO 4º — La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su


registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a
su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente.

duración.

ARTICULO 5º — El término de duración de la marca registrada será de Diez (10) años. Podrá
ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los
Cinco (5) años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la
prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad.

ARTICULO 6º — La transferencia de la marca registrada es válida respecto de terceros una


vez inscripta en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 7º — La cesión o venta del fondo de comercio comprende la de la marca, salvo
estipulación en contrario.

ARTICULO 8º — El derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el
día y la hora en que se presente la solicitud, sin perjuicio de lo establecido en los tratados
internacionales aprobados por la República Argentina.

ARTICULO 9º — Una marca puede ser registrada conjuntamente por Dos (2) o más personas.
Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca;
cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones
previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario.

Extinción del derecho

ARTICULO 23. — El derecho de propiedad de una marca se extingue:

a) por renuncia de su titular;

b) por vencimiento del término de vigencia, sin que se renueve el registro;

c) por la declaración judicial de nulidad o de caducidad del registro.

ARTICULO 24. — Son nulas las marcas registradas:

a) en contravención a lo dispuesto en esta ley;

b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;

c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas
a tal efecto.

ARTICULO 25. — La acción de nulidad prescribe a los diez (10) años.

ARTICULO 26. — A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiere


sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la
acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.
No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la
comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases o si
ella forma parte de la designación de una actividad.

uso ilícito de marcas.

Se habla de uso indebido de la marca:

 Cuando esos “otros” utilizan un signo distintivo similar a la marca registrada, careciendo de
derecho o de autorización por parte del titular registral o,
 Cuando esos “otros” utilizan un signo distintivo similar a la marca registrada, en base a un
derecho adquirido con posterioridad al registro de la marca.
Autoridad de aplicación,

ARTICULO 42. — La autoridad de aplicación de esta ley es la Dirección Nacional de la


Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial del
Ministerio de Economía, la que resolverá respecto de la concesión de las marcas.

Designaciones o nombre (Ley 22.362). Forma de adquisición, duración. Conflictos con registros en
internet.
De las designaciones

ARTICULO 27. — El nombre o signo con que se designa una actividad, con o sin fines de
lucro, constituye una propiedad para los efectos de esta ley.

FORMAS DE ADQUISICIÓN,

ARTICULO 28. — La propiedad de la designación se adquiere con su uso y sólo con relación
al ramo en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo.

ARTICULO 29. — Toda persona con interés legítimo puede oponerse al uso de una
designación.

La acción respectiva prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla en forma
pública y ostensiblemente o desde que el accionante tuvo conocimiento de su uso.

ARTICULO 30. — El derecho a la designación se extingue con el cese de la actividad


designada.

La enseña. Concepto y clases.


2.4. LA ENSEÑA. CONCEPTO. CLASES.(nominativa o emblemática)

CONCEPTO: identifica al establecimiento mercantil, al local (enseña). Se manifiesta por


ejemplo a través de letreros o carteles.

No identifica a un producto o a un comerciante.

CLASES: enseña nominativa y enseña emblemática

REGIMEN NORMATIVO: LEY 11.867

ARTICULO 1º-Declárase elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de


comercio, a los efectos de su transmisión por cualquier título: las instalaciones, existencias en
mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de
invención, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones
honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o
artística. 

Dibujos o diseños industriales. (Decreto-Ley N° 6.673/63). Concepto, diferenciación. Formas de


obtención. Duración.

ARTICULO 1º - El autor de un modelo o diseño industrial, y sus sucesores legítimos, tienen sobre él un
derecho de propiedad y el derecho exclusivo de explotarlo, transferirlo y registrarlo, por el tiempo y bajo las
condiciones establecidas por este decreto.

Los modelos y diseños industriales creados por personas que trabajan en relación de dependencia,
pertenecen a sus autores y a éstos corresponde el derecho exclusivo de explotación, salvo cuando el autor
ha sido especialmente contratado para crearlos o sea un mero ejecutante de directivas recibidas de las
personas para quienes trabaja. Si el modelo o diseño fuera obra conjunta del empleador y del empleado,
pertenecerá a ambos, salvo convención en contrario.

Cuando dos o más personas hayan creado en conjunto un modelo o diseño industrial, les corresponde a
todas ellas el derecho de explotación exclusiva, y el derecho a registrar a nombre de todas ellas la obra de
su creación; en tales casos las relaciones entre los coautores se regirán según el concepto de copropiedad.

El autor de un modelo o diseño industrial y sus sucesores legítimos tienen acción reivindicatoria para
recuperar la titularidad de un registro efectuado dolosamente por quien no fuere su autor.

FORMAS DE OBTENCIÓN:

1- Simple deposito de la solicitud a la que se le adjunta los dibujos y una descripción.


2- Soolo formalidades de presentación
3- No hay examen ni procedimientos de oposición.

DURACION: 5 años a partir del deposito y renovable por dos periodos iguales consecutivos.

DEFENSA: medidas precautorias: secuestro, inventario y explicaciones (el tenedor no podrá alegar buena
fe) multa.

Patentes de invención. (Ley 24.481 y Decreto 548/95).-Objeto, requisitos, derecho a la patente,


duración y efectos, patente de productos farmacéuticos. Transmisión. Modelos de
utilidad: concepto. Autoridad de aplicación.
Mediante la ley de patentes de invención se brinda al inventor el reconocimiento formal de su autoria y
reglamenta su derecho de propiedad exclusivo por el termino que acuerda la lay.

Materia patentable: invenciones de productos o procedimientos siempre que sean nuevos o novedosos,
entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

REQUISITOS:

INVENCION: creación humana que permite transformar materia o energía para su aprovechamiento por el
hombre.

NUEVO O NOVEDOSO: que no esté es estado de técnica, es decir que no haya un conocimiento previo de
carácter publico.

ACTIVIDAD INVENTIVA: proceso creativo o sus resultados no sean evidentes.

SUSCEPTIBLES DE APLICACIÓN INDUSTRIAL: industria de trasformación y se incluye a agricultura,


forestal, ganadería, pesca, minería y los servicios.

DERECHOS.

Aspecto personal: derecho a ser reconocido como autor.

Aspecto patrimonial: derecho de propiedad y su uso exclusivo sobre la invención pero tiene excepciones:

Materia no patentable.

1) Lo que no es considerado invención. ART6


- Descubrimientos, las teorías científicas y métodos matemáticos
- Obras literarias, científicas y artísticas, creaciones literarias.
- Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales para juegos o actividades eco-
comerc. Programas de computación
- Formas de presentación de información
- Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico de diagnostico aplicables al cuerpo humano y
animales.
- Yuxtaposición unión de elementos que conservan su individualidad.
- Materia viva existente en la naturaleza.
2) Lo que está prohibido su patentamiento. ART 7
- Orden público, moralidad, salud y vida, medio ambiente.
- Material y proceso biológico y genético existente en la naturaleza o su replica.

CLASES DE TÍTULOS:

. PATENTES:

- Propiamente dichas: invento novedoso, que entrañe una actividad inventiva y que sea sosceptible de
ser explotado industrialmente.
- De adición o perfeccionamiento: ART. 51 (mejora de la invención ya patentada): se otorgan por el
tiempo de vigencia que les reste a la patente.

CONCESION DE LA PATENTE

ARTICULO 12. – Para obtener una patente será preciso presentar una solicitud escrita ante la
Administración Nacional de Patentes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con las
características y demás datos que indique esta ley y su reglamento.

ARTICULO 13. – La patente podrá ser solicitada directamente por el inventor o por sus
causahabientes o a través de sus representantes. Cuando se solicite una patente después de
hacerlo en otros países se reconocerá como fecha de prioridad la fecha en que hubiese sido
presentada la primera solicitud de patente, siempre y cuando no haya transcurrido más de un
(1) año de la presentación originaria.

ARTICULO 15. – Cuando varios inventores hayan realizado la misma invención


independientemente los unos de los otros, el derecho a la patente pertenecerá al que tenga la
solicitud con fecha de presentación o de prioridad reconocida, en su caso, más antigua. Si la
invención hubiera sido hecha por varias personas conjuntamente el derecho a la patente
pertenecerá en común a todas ellas.

ARTICULO 16. – El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento de la


tramitación. En caso de que la solicitud corresponda a más de un solicitante, el desestimiento
deberá hacerse en común. Si no lo fuera, los derechos del renunciante acrecerán a favor de los
demás solicitantes.

ARTICULO 17. – La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o
un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto
inventivo en general. Las solicitudes que no cumplan con este requisito habrán de ser divididas
de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

ARTICULO 18. – La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el
solicitante entregue en la Administración Nacional de Patentes creada por la presente ley:

a) Una declaración por la que se solicita la patente;

b) La identificación del solicitante;

c) Una descripción y una o varias reivindicaciones aunque no cumplan con los requisitos
formales establecidos en la presente ley.

DURACION Y EFECTOS DE LAS PATENTES


ARTICULO 35. – La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a
partir de la fecha de presentación de la solicitud.

ARTICULO 36. – El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

a) Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice


actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de
enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado;

b) La preparación de medicamentos realizada en forma habitual por profesionales habilitados y


por unidad en ejecución de una receta médica, ni a los actos relativos a los medicamentos así
preparados;

c) Cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo comercialice el producto
patentado u obtenido por el proceso patentado, una vez que dicho producto hubiera sido
puesto lícitamente en el comercio de cualquier país;

d) El empleo de invenciones patentadas en nuestro país a bordo de vehículos extranjeros,


terrestres, marítimos o aéreos que accidental o temporariamente circulen en jurisdicción de la
República Argentina, si son empleados exclusivamente para las necesidades de los mismos.

ARTICULO 37. – El titular de una patente no tendrá derecho a impedir que, quienes de buena
fe y con anterioridad a la fecha de la solicitud de la patente hubieran explotado o efectuado
inversiones significativas para producir el objeto de la patente en el país, puedan continuar con
dicha explotación.

. MODELOS DE UTILIDAD:

Nuevas conformaciones, disposiciones o mecanismos que mejoran la eficacia práctica de un objeto


existente.

Mejora la utilización del producto.

Protege nuevas conformaciones, dispositivos, mecanismos.

No se requiere invención.

Duración: 10 años improrrogable.

Premios y Distinciones, Know How, Licencias. Contratos de licencia para el uso de patentes de
invención, de modelos y similares: concepto y regulación legal.

KNOW-HOW

Término inglés que significa saber hacer o cómo hacer. Conjunto de conocimientos,producto de la


información, la experiencia y el aprendizaje, que no pueden ser protegidos por una patente por no constituir
una invención en el sentido estricto deltérmino, pero que son determinantes del éxito comercial de
una empresa. Para suprotección sólo cabe la fórmula del secreto. 

TRANSMISION Y LICENCIAS CONTRACTUALES


ARTICULO 38. — La patente y el modelo de utilidad serán transmisibles y podrán ser objeto de
licencias, en forma total o parcial en los términos y con las formalidades que establece la
legislación. Para que la cesión tenga efecto respecto de tercero deberá ser inscripta en el
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ARTICULO 39. — Los contratos de licencia no deberán contener cláusulas comerciales


restrictivas que afecten la producción, comercialización o el desarrollo tecnológico del
licenciatario, restrinjan la competencia e incurran en cualquier otra conducta tales como,
condiciones exclusivas de retrocesión, las que impidan la impugnación de la validez, las que
impongan licencias conjuntas obligatorias, o cualquier otra de las conductas tipificadas en la
Ley N 22.262 o la que la modifique o sustituya.

ARTICULO 40. — Salvo estipulación en contrario la concesión de una licencia no excluirá la


posibilidad, por parte del titular de la patente o modelo de utilidad, de conceder otras licencias
ni realizar su explotación simultánea por sí mismo.

ARTICULO 41. — La persona beneficiada con una licencia contractual tendrá el derecho de ejercitar las
acciones legales que correspondan al titular de los inventos, sólo en el caso que éste no las ejercite por sí
mismo

3-Fondo de comercio. Concepto. Elementos materiales e inmateriales, señale , clasifique. Transferencia del
fondo, ley 11.867 en que consiste, partes intervinientes, etapas a cumplir, publicación y garantía de los
terceros acreedores, inscripción de la misma en el registro publico. Que elementos lo conforman?.
Conceptuelos y ejemplifique. Nocion sobre hacienda, avivamiento , llave y clientela.

Fondo de comercio (Ley 11.867): concepto, elementos, negocios sobre fondos de comercio,
procedimientode transferencia.
CONCEPTO:
En sentido económico: conjunto de bienes y cosas que un empresario posee en forma de
unidad de producción o intermediación. Pueden transferirse uno a uno.
En sentido jurídico: la ley prevé la transferenia en bloque, con el onjeto de permitir la
continuación de la actividad sin los perjuicios de un cierre y una nueva apertura.
Intereses en pugna: continuidad de la explotación e interés de los acreedores.

El fdo de ccio o establecimiento mercantil es el conjunto de bienes materiales e inmateriales


que organizados por el empresario constituye 1 unidad económica comercial y/o industrial,
destinado a la producción de bienes y o servicios y o comercialización de productos y o
explotación determinada.

Si bien económicamente el concepto de fondo de comercio puede llegar a confundirse con el


de empresa, jurídicamente hay diferencia.
La empresa es una organización macroeconómica que ordena los factores de la producción
con fines de lucro. El establecimiento mercantil es una unidad económica comercial de la que
se vale la empresa para cumplir sus fines
Elementos del Fondo de Comercio : Si bien están enumerados en el art 1 de la ley 11867, la
jurisprudencia ha determinado que dicha enumeración es ejemplificativa.
- Materiales: Pueden variar según el tipo de empresa.
6- Instalaciones ej. conexiones eléctricas.
7- Muebles ej. escritorios.
8- Maquinas ej. impresoras.
9- Materias Primas ej. resmas de papel en una editorial.
10- Mercaderías ej. libros en una editorial
- Inmateriales:
9- Nombre comercial, Es el nombre que sirve para individualizar un establecimiento mercantil
determinado y se adquiere simplemente con su uso (sin necesidad de registrarlo). El dcho al uso
exclusivo del nombre comercial con relación a un rubro determinado solo puede ejercerse dentro de
la “zona de influencia” del establecimiento. Por eso, quien quiera tener el uso exclusivo en todo el
territorio del país, deberá registrar el nombre comercial como una marca.
10- Emblema, signo grafico que caracteriza al establecimiento ej. Mc Donald
11- Enseña, inscripción que se coloca al frente del local ej. letrero “almacén Nicolás”
12- Distinciones Honoríficas, premios dados por instituciones públicas o privadas al establecimiento.
13- Valor Llave (o avivamiento) , aptitud del establecimiento de producir ganancias futuras. Dicha aptitud
esta dada por la clientela, la ubicación del negocio, el prestigio etc.
14- Clientela, Conjunto de personas que habitualmente contratan con el establecimiento. La mayoría de
los autores consideran que “no es un elementos” del fondo de comercio, porque la clientela es una
“situación de hecho” que depende de la organización del empresario y como tal, no puede
transferirse.
15- Derecho al Local, dcho que tiene el adquiriente del fondo de comercio, a “usar y gozar” del local
donde este funciona (no confundir con dcho a la transmisión de la propiedad del mismo).
16- Contratos de Trabajo, en caso de transferencia del establecimiento, los contratos de trabajo
continúan con el adquiriente, conservando el trabajador la antigüedad y sus dchos.
17- Derechos Industriales, son las marcas, patentes de invención y los modelos y diseños industriales.
Hacienda: para alguna doctrina es un sinónimo de fondo de comercio, otros lo igualan al patrimonio
comercial. Sin embargo, en nuestro derecho el término hacienda no tiene cabida, ya que es un concepto
tomado del código civil italiano. En la doctrina de éste país para algunos a la empresa le asignaban la
naturaleza de sujeto y la hacienda el objeto, y otros que negaban la subjetividad de la empresa estimaban
que un concepto era dependiente del otro. Y otros le asignaban a la empresa un significado político, y a la
hacienda un significado objetivo, como conjunto de bienes.
En nuestro país, además del tradicional significado económico, jurídicamente nada significa, por lo que su
uso debe ser descartado.
Avivamiento y llave: la doctrina les asigna muchos significados a estas voces típicamente comerciales.
Avivamento es un término italiano que no ha llegado a ser unívoco ni en el país de origen ni en la doctrina
europea. Aquí algunos autores le dan el significado de “valor llave”, que es otra noción de difícil
comprensión, ya que constituye un concepto abstracto que depende del establecimiento que lo origina.
Un negocio será próspero y ofrecerá mayores utilidades a partir de trabajo del empresario y sus
colaboradores: depende de la forma en que el comerciante maneje sus costos, su clientela, sus
empleados, sus proveedores. También influyen otros factores como el lugar del establecimiento y su
entorno social. La ley de transferencia no incluye al “valor llave” como parte del fondo de comercio, pero
se le reconoce una realidad jurídica y sobre todo, económica.
No debe confundirse con la organización, la dinámica o la clientela al valor llave o de resultado. Este será
la expresión en términos económicos de lo que el comercio o industria han evidenciado hasta el
momento en que se calcula: la aptitud del comercio para producir ganancias. Por consiguiente es un valor
mensurable que forma parte del precio de venta.
Clientela: está incorporada en la ley argentina la noción de clientela: es la habitualidad de un determinado
número de personas en la concurrencia a un comercio; es uno de los elementos que integran el valor
llave.
En la ley de transferencia se menciona a la clientela como integrante del fondo de comercio, aunque la
costumbre de ciertas personas de concurrir a un local no es inmutable, ni tampoco transferible. Por eso
algunos fallos y mucha doctrina asimilan a la clientela al concepto de “valor llave”.
TRANSFERENCIA DEL FONDO DE COMERCIO LEY 11867
La transferencia del fondo de comercio por cualquier titulo (ya sea por venta, donación, locución etc), se
encuentra regulada en la ley 11867. Si bien los elementos de fondo de comercio pueden ser transferidos uno
por uno a distintas personas, lo que esta ley regula es la transferencia del fondo de comercio “en bloque y
funcionando”, para evitar el cierre y reapertura de la empresa.
Procedimiento de transferencia. Lo establece la ley 11867 y es el siguiente:
 Publicación: En 1er lugar la ley exige la publicación de la intención de transferir el fondo de
comercio, por 5 días en el Boletín Oficial y en otro diario de gran circulación, para que los acreedores
tomen conocimiento de la situación.
 Nomina de Acreedores: luego el enajenante debe entregar al adquiriente una nomina de los
acreedores (indicando los montos y fechas de vencimiento).
 Oposición: a partir de la última publicación, los acreedores afectados por la transferencia tendrán 10
días para oponerse y exigir que se retenga del precio de la transferencia, la suma necesaria para el
pago de sus créditos. Si se comprueba la existencia de los créditos, habrá que retener y depositar
dichas sumas.
 Inscripción: Transcurrido el plazo sin que existan oposiciones (o si habiendo existido, se hubiera
retenido y depositado el dinero), podrá otorgarse el documento de transmisión, el que, para producir
efectos con relación a 3eros, deberá inscribirse en el Registro Publico de Comercio.
Finalidad: este procedimiento tiene como fin proteger los dchos de los acreedores del fondo de comercio,
evitando que a través de la transferencia del establecimiento se burlen sus dchos. En miras a ese fin, la ley
establece que no podrá enajenarse un establecimiento, por un precio menor al del pasivo

UNIDAD V

1-Lealtad comercial_ analice ley 22.802. determine bien jurídico protegido. Autoridad de aplicación. Analice
las distintas normas relacionadas con la temática.

El bien jurídico protegido por la ley 22.802 es la lealtad en las relaciones comerciales, que abarca los
derechos del consumidor y los de los competidores, tutelando la libertad, la debida información y la
transparencia en las actividades comerciales.

La Dirección de Lealtad Comercial de la Secretaria de Comercio de la Nación es la autoridad de aplicación


de la Ley Nro. 22802 y toda la normativa derivada de y relacionada con la misma

Lealtad comercial. (Ley 22.802.).

Reúnese en un solo cuerpo las normas vigentes referidas a la identificación de


mercaderías y a la publicidad de bienes muebles, inmuebles y servicios. Autoridades de
aplicación y sus atribuciones.Infracciones, sanciones y recursos

ARTÍCULO 1º — Los frutos y los productos que se comercialicen en el país envasados


llevarán impresas en forma y lugar visible sobre sus envases, etiquetas o envoltorios, las
siguientes indicaciones:

a) Su denominación.

b) Nombre del país donde fueron producidos o fabricados.

c) Su calidad, pureza o mezcla.

d)Las medidas netas de su contenido.

Los productos manufacturados que se comercialicen en el país sin envasar deberán


cumplimentar con las indicaciones establecidas en los incisos a) b) y c) del presente artículo.
Cuando de la simple observación del producto surja su naturaleza o su calidad, las
indicaciones previstas en los incisos a) o c) serán facultativas.

En las mercaderías extranjeras cuyo remate dispongan las autoridades aduaneras y cuyo
origen sea desconocido, deberá indicarse en lugar visible esta circunstancia.

ARTICULO 1º bis: Las máquinas, equipos y/o artefactos y sus componentes consumidores de
energía que se comercialicen en la REPUBLICA ARGENTINA deberán cumplir los estándares
de eficiencia energética que, a tales efectos defina la SECRETARIA DE ENERGIA del
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

ARTICULO 2º — Los productos fabricados en el país y los frutos nacionales, cuando se


comercialicen en el país llevarán la indicación Industria Argentina o Producción Argentina. A
ese fin se considerarán productos fabricados en el país aquellos que se elaboren o
manufacturen en el mismo, aunque se empleen materias primas o elementos extranjeros en
cualquier proporción.
La indicación de que se han utilizado materias primas o elementos extranjeros será facultativa.
En caso de ser incluida deberá hacerse en forma menos preponderante que la mencionada en
la primera parte de este artículo.

se exceptúa a los productos y mercaderías destinados a la exportación de lo dispuesto en este


artículo)

ARTICULO 3º — Los frutos o productos de origen extranjero que sufran en el país un proceso
de fraccionado, armado, terminado o otro análogo que no implique una modificación en su
naturaleza, deberán llevar una leyenda que indique dicho proceso y serán considerados como
de industria extranjera.

En el caso de un producto integrado con elementos fabricados en diferentes países, será


considerado originario de aquel donde hubiera adquirido su naturaleza.

ARTICULO 4º — Las inscripciones colocadas sobre los productos y frutos a que se hace
referencia en el artículo 2º, o sobre sus envases, etiquetas o envoltorios deberán estar escritas
en el idioma nacional, con excepción de los vocablos extranjeros de uso común en el comercio,
de las marcas registradas y de otros signos que, aunque no estén registrados como marcas,
sean utilizados como tales y tengan aptitud marcaria.

Las traducciones totales o parciales a otros idiomas podrán incluirse en forma y caracteres que
no sean más preponderantes que las indicaciones en idioma nacional.

Quienes comercialicen en el país frutos o productos de procedencia extranjera deberán dar


cumplimiento en el idioma nacional a las disposiciones del artículo 1º de esta ley.

ARTICULO 5º — Queda prohibido consignar en la presentación, folletos, envases, etiquetas y


envoltorios, palabras, frases, descripciones, marcas o cualquier otro signo que pueda inducir a
error, engaño o confusión, respecto de la naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla o cantidad
de los frutos o productos, de sus propiedades, características, usos, condiciones de
comercialización o técnicas de producción.

ARTICULO 6º — Los productores y fabricantes de mercaderías, los envasadores, los que


encomendaren envasar o fabricar, los fraccionadores, y los importadores, deberán cumplir
según corresponda con lo dispuesto en este capítulo siendo responsables por la veracidad de
las indicaciones consignadas en los rótulos.

Los comerciantes mayoristas y minoristas no deberán comercializar frutos o productos cuya


identificación contravenga lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley. Asimismo serán
responsables de la veracidad de las indicaciones consignadas en los rótulos cuando no
exhiban la documentación que individualice fehacientemente a los verdaderos responsables de
su fabricación, fraccionamiento, importación o comercialización.

CAPITULO II

De las denominaciones de origen

ARTICULO 7º — No podrá utilizarse denominación de origen nacional o extranjera para


identificar un fruto o un producto cuando éste no provenga de la zona respectiva, excepto
cuando hubiera sido registrada como marca con anterioridad a la entrada en vigencia de esta
ley. A tal efecto se entiende por denominación de origen a la denominación geográfica de un
país, de una región o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario
de ellos y cuyas cualidades características se deban exclusiva o esencialmente al medio
geográfico.

ARTICULO 8º — Se considerarán denominaciones de origen de uso generalizado, y serán de


utilización libre aquellas que por su uso han pasado a ser el nombre o tipo del producto

La publicidad comparativa.

CAPITULO III: De la publicidad y promoción mediante premios

ARTICULO 9º — Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de


publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error,
engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad,
pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de
producción de bienes muebles, inmuebles o servicios.

ARTICULO 9º bis — En todos aquellos casos en los que surgieran del monto total a pagar
dierencias menores a CINCO (5) centavos y fuera imposible la devolución del vuelto
correspondiente, la diferencia será siempre a favor del consumidor.

En todo establecimiento en donde se efectúen cobros por bienes o servicios será obligatoria la
exhibición de lo dispuesto en el párrafo precedente, a través de carteles o publicaciones
permanentes, cuyas medidas no serán inferiores a 15 cm por 21 cm.

Prácticas prohibidas

ARTICULO 10º — Queda prohibido:

a) El ofrecimiento o entrega de premios o regalos en razón directa o indirecta de la compra de


mercaderías o la contratación de servicios, cuando dichos premios o regalos estén sujetos a la
intervención del azar.

b) Promover u organizar concursos, certámenes o sorteos de cualquier naturaleza, en los que


la participación esté condicionada en todo o en parte a la adquisición de un producto o a la
contratación de un servicio.

c) Entregar dinero o bienes a título de rescate de envases, de medios de acondicionamiento,


de partes integrantes de ellos o del producto vendido, cuando el valor entregado supere el
corriente de los objetos rescatados o el que éstos tengan para quien los recupere.

Autoridad de aplicación

CAPITULO IV

De las autoridades de aplicación y sus atribuciones

ARTICULO 11. — LA SECRETARIA DE COMERCIO o el organismo que en lo sucesivo


pudiera reemplazarla en materia de Comercio Interior será la autoridad nacional de aplicación
de la presente ley con facultad de delegar sus atribuciones, aún las de juzgamiento, en
organismos de su dependencia de jerarquía no inferior a Dirección General.

ARTICULO 13. — Los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos


Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia
sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias, con respecto a
los hechos cometidos en su jurisdicción y que afecten exclusivamente al comercio local,
juzgando las presuntas infracciones.

2-Defensa de la competencia Ley 25.156, narre libre acceso al mercado y las practicas prohibidas. El abuso
de la posición dominante. Mecanismos de control. Dumping. Concepto

La defensa de la competencia está contemplada en la Constitución Argentina reformada (1994) que incluye
un capítulo sobre nuevos derechos y garantías cuyo artículo 42 se refiere al tema. Dicho artículo dice
expresamente que “las autoridades proveerán a la protección de esos derechos... a la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsión de los mercados ...(y) al control de los monopolios naturales y
legales”. Pero recién en agosto de 1999 se sancionó la Ley 25.156 con el título de “Ley de Defensa de la
1
Competencia” , que introduce mejoras respecto a la normativa anterior aunque algunas quedaron
desvirtuadas o en “letra muerta” por las modificaciones introducidas posteriormente (ver Box II.1), o
directamente por su incumplimiento.

a) Objetivos y propósitos

El objetivo implícito de la legislación argentina vigente es el de asegurar el buen funcionamiento de los


mercados evitando que tanto los comportamientos anticompetitivos de los agentes económicos como las
concentraciones económicas puedan perjudicar el “interés económico general”. Esto sin duda significa una
mejora con relación a la normativa anterior ya que en línea con las tendencias internacionales se está
incluyendo el análisis de “estructura” además de “comportamiento” para la aplicación de la defensa de la
competencia.

De acuerdo al artículo 5, a los efectos de establecer la existencia o no de posición dominante en un mercado


deberán considerarse el grado en que son sustituibles los bienes o servicios (considerando la competencia
de productos nacionales y extranjeros), el grado en que las restricciones normativas limiten el acceso y el
grado en que influyan en los mercados a través de la formación de precios o restricciones de abastecimiento
(considerando el poder de contrarrestar por parte de los competidores).
d) Abuso de posición dominante
La Ley 25.156 no define el concepto de “abuso de posición dominante” sino que solo se refiere al de
“posición dominante”. En Argentina se ha tendido a interpretar que el “abuso de posición dominante” se
equipara con el concepto económico de “ejercicio de poder de mercado” a través del cual las empresas
pueden adoptar decisiones que incrementen sus beneficios (por ejemplo mediante un aumento de los
precios). Esto representa una diferencia con respecto a la legislación norteamericana en la cual se tiende a
asociar el concepto de abuso de posición dominante con el de “poder de mercado”. 2

g) Sanciones
Según el artículo 46, el incumplimiento de las disposiciones de la ley faculta al TNDC a imponer sanciones
de naturaleza pecuniaria y de “condicionamiento” tanto a las personas físicas como jurídicas. En esta
legislación, a diferencia de la vigente anteriormente, no se contemplan sanciones penales, que de hecho
nunca fueron aplicadas.

2
Las sanciones de naturaleza pecuniaria consisten en multas para cuya determinación el TNDC deberá
considerar “la gravedad de la infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, la participación del
infractor en el mercado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la práctica o concentración y la
reincidencia o antecedentes del responsable, así como su capacidad económica”.
Defensa de la competencia. (Ley 25.156.)
El objetivo de la Ley de Defensa de la Competencia es proteger el bienestar de los consumidores y la
eficiencia en la asignación de los recursos económicos. En ese sentido, debiera aplicarse sobre todos los
sectores de la economía, sin excepciones. 

Los instrumentos de la Ley de Defensa de la Competencia son el control de fusiones y adquisiciones, la


sanción de conductas anticompetitivas (en particular la formación de carteles y los abusos de posición
dominante) y la abogacía de la competencia (la facultad que tiene el Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia de opinar sobre los efectos que tienen sobre la competencia las leyes, resoluciones, decretos,
etc.). 
La Ley 25.156 de Defensa de la Competencia de Argentina (LDC) fue sancionada en 1999. Nunca fue
aplicada correctamente, porque nunca se formó el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (TNDC)
que la misma establece

DE LOS ACUERDOS Y PRACTICAS PROHIBIDAS

ARTICULO 1º — Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la
presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la
producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar,
restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso
de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el
interés económico general.

Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del párrafo anterior, la
obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción declarada por acto
administrativo o sentencia firme, de otras normas.

ARTICULO 2º — Las siguientes conductas, entre otras, en la medida que configuren las
hipótesis del artículo 1º, constituyen prácticas restrictivas de la competencia:

a) Fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de


bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así como intercambiar
información con el mismo objeto o efecto;

b) Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo una


cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un número, volumen o frecuencia restringido
o limitado de servicios;

c) Repartir en forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento;

d) Concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos;

e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la


producción o comercialización de bienes y servicios;

f) Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un


mercado o excluirlas de éste;
g) Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con competidores o
individualmente, de cualquier forma precios y condiciones de compra o de venta de bienes, de
prestación de servicios o de producción;

h) Regular mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para limitar o controlar la


investigación y el desarrollo tecnológico, la producción de bienes o prestación de servicios, o
para dificultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su distribución;

i) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio, o


subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro o a la adquisición de un bien;

j) Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o


servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;

k) Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o servicios


sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales;

l) Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la compra o venta de bienes


o servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el mercado de que se trate;

ll) Suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un prestatario


de servicios públicos o de interés público;

m) Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin razones fundadas en
los usos y costumbres comerciales con la finalidad de desplazar la competencia en el mercado
o de producir daños en la imagen o en el patrimonio o en el valor de las marcas de sus
proveedores de bienes o servicios.

ARTICULO 3º — Quedan sometidas a las disposiciones de esta ley todas las personas físicas
o jurídicas públicas o privadas, con o sin fines de lucro que realicen actividades económicas en
todo o en parte del territorio nacional, y las que realicen actividades económicas fuera del país,
en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado
nacional.

A los efectos de esta ley, para determinar la verdadera naturaleza de los actos o conductas y
acuerdos, atenderá a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen,
persigan o establezcan.

DE LA POSICION DOMINANTE

ARTICULO 4º —A los efectos de esta ley se entiende que una o más personas goza de
posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única
oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o,
cuando sin ser única, no está expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado de
integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de
un competidor participante en el mercado, en perjuicio de éstos.

ARTICULO 5º — A fin de establecer la existencia de posición dominante en un mercado,


deberán considerarse las siguientes circunstancias:

a) El grado en que el bien o servicio de que se trate, es sustituible por otros, ya sea de origen
nacional como extranjero; las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para la
misma;
b) El grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de productos u oferentes o
demandantes al mercado de que se trate;

c) El grado en que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formación de


precios o restringir al abastecimiento o demanda en el mercado y el grado en que sus
competidores puedan contrarrestar dicho poder.

El abuso de la posición dominante.

El abuso de posición dominante o abuso por posición dominante refiere a una infracción prevista por


el Derecho de la competencia, cuyo resultado podría ser sancionar a una empresa en situación
de dominación, cuando aprovechando de su posición comercial-productiva-tecnológica, dicha empresa
consigue emanciparse de las condiciones que normalmente debería imponerle el mercado, en lo que
concierne por ejemplo a evolución de precios según oferta y demanda, calidad de productos o servicios, etc.

Control de concentraciones y fusiones.

DE LAS CONCENTRACIONES Y FUSIONES

ARTICULO 6º — A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la toma
de control de una o varias empresas, a través de realización de los siguientes actos:

a) La fusión entre empresas;

b) La transferencia de fondos de comercio;

c) La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de


capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o
participaciones de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona
que los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia
sustancial sobre misma;

d) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o
grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la
adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa.

ARTICULO 7º — Se prohiben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o
pueda ser restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el
interés económico general.

A los efectos de la presente ley se entiende por volumen de negocios total los importes
resultantes de la venta de productos y de la prestación de servicios realizados por las
empresas afectadas durante el último ejercicio que correspondan a sus actividades ordinarias,
previa deducción de los descuentos sobre ventas, así como del impuesto sobre el valor
agregado y de otros impuestos directamente relacionados con el volumen de negocios.

Dumping, concepto.

La palabra generalmente se utiliza sólo en el contexto de las leyes del comercio internacional en donde el
dumping se define como la práctica en donde una empresa establece un precio inferior para los bienes
exportados que para los costos de producción que tiene la empresa desde el país a donde se importan esos
bienes, sacando de competencia a la empresa local. El término tiene una connotación negativa, pero los
defensores del libre mercado ven al "dumping" como algo beneficioso para los consumidores y creen que los
mecanismos proteccionistas para evitarlo tienen consecuencias negativas. Los sindicalistas y otros
defensores de los obreros sin embargo creen que la salvaguarda de las empresas nacionales frente a
prácticas abusivas tales como el dumping, ayudan a aliviar algunas de las consecuencias más severas de
libre comercio y entre las economías en diferentes etapas de desarrollo. Según laOrganización Mundial de
Comercio (OMC) el dumping es condenable (pero no está prohibido) cuando causa o amenaza con causar
un daño importante a una rama de producción nacional en el país importador

UNIDAD VI

Dinero. Concepto. Funciones. Clases de monedas

CONCEPTO: El dinero es el común denominador de la vida moderna, es una fuerza invisible que permite
intercambiar los bienes y servicios de la comunidad en una forma ágil y precisa, es un poder que adquieren
quienes lo poseen para conseguir más volumen de bienes y servicios quienes carecen de él.

El vocablo "dinero" describe varias cosas, en forma indiscriminada. En un sentido muy amplio y obvio, hablar
de dinero implica referirse al dominio que una persona ejerce sobre su patrimonio, el conjunto de bienes y
servicios que determina un nivel de vida y los medios para producir ese patrimonio. Una visión más
restrictiva se limita a la porción de ese patrimonio de bienes o a la cancelación de obligaciones, que estaría
referida a la liquidez disponible y además, a los valores inmediatamente realizables a precios corrientes del
mercado, ejemplo: títulos de la deuda pública que, en razón de cotizar en bolsa un mercado tiene un valor
cierto son rápidamente transferibles.

Desde esta limitada visión, el dinero sería la porción de un patrimonio que es inmediatamente aceptada por
cualquier tercero, para el cambio por bienes y servicios, o para la cancelación de obligaciones, sin que sea
necesario determinar su valor de mercado, realizarlo o constatar su idoneidad crediticia.
CARACTERISTICAS: Las características que debe cubrir el dinero para ser considerado como tal, son:

A) Aceptación Universal. - El dinero tiene que ser un bien deseable por todos.

B) Fácil de Transportar. - Que acumule mucho valor en poco peso y que no requiera recipientes frágiles.

C) Divisible. - Que sirva para adquirir bienes caros y baratos y que pueda ser fraccionada sin perder su valor.

D) Incorruptible. - Es la característica que ha resultado ser más fácil de conseguir, que no se pierda valor con el
paso del tiempo.

CLASE DE MONEDA:

Son las especies que han servido para expresar el dinero (evolución), pudiendo distinguirse las siguientes:

A) DINERO MERCANCIA: (el trueque) En esta etapa el bien que sirvió como dinero tenía en sí un valor
intrínseco y se utilizó para uso o consumo final, fue la forma primitiva de las especies monetarias que
terminaron

la economía del trueque. El tabaco, el cacao y la sal son ejemplos significativos utilizados por nuestros
aborígenes. Igualmente el ganado fue por mucho tiempo el dinero de los antiguos romanos.

B) DINERO METALICO: (la moneda) En esta época el dinero se expresó En especies metálicas y la moneda
adquirió su verdadera naturaleza. El día en que se eligió fue aceptado como representativo del dinero, no
porque era deseable por sí mismo, si no porque de acuerdo a sus características tuvo aceptación general
por la comunidad como especie monetaria. El bronce y los metales sirvieron para fabricar (acuñar) las
moneda basándose en su belleza, su materialidad, su incorruptibilidad y su escasez que le daba el atributo
de garantizar su poder de cambio más o menos constante.

C) DINERO SIGNO O FIDUCIARIO: (el billete) El desenvolvimiento del intercambio en la comunidad fue
cada vez más creciente y la cantidad de moneda metálica existente no fue suficiente para abastecer los
requerimientos de la economía. Ello ocasionó Que para abastecer a la comunidad tuvieron que hacerse
aleaciones con otros metales en los cuales la cantidad de metal precioso era cada vez menor, perdiendo la
moneda su valor intrínseco y aplicándose la llamada”ley de Gresham”, en virtud de la cual ”en los países,
dos monedas legales están en circulación, la moneda mala le quita siempre el puesto a la buena y esta
última desaparece”.

Esta situación llevó a la vez la aparición de la moneda de papel (o papel moneda) que consiste en la
expedición de documentos respaldados con cierta cantidad de metales preciosos. Los certificados de oro y
plata, así como los billetes con respaldo en estos son los ejemplos básicos.

Las necesidades cada vez más crecientes de especies monetarias le fueron brindando respaldo metálico al
papel moneda, hasta hacerlo desaparecer y quedar sólo los billetes como símbolo de papel moneda, que es
reconocido como unidad monetaria.

D) DINERO BANCARIO: (el cheque) la intervención del estado en la edición de los billetes y en la acuñación
de monedas exigió la creación de organismos estatales (Banco Central) que se encargarán de esta función
de oferta primaria de dinero con carácter de monopolio.

En efecto, la expedición de esas especies monetarias por parte de ese organismo se hacía inicialmente
basándose en la cantidad de reservas de metales viciosos que mantuvieron en sus bóvedas configurándose
entonces en sus balances un pasivo (especies monetarias emitidas) y activo (valor de las reservas de
metales preciosos). A su vez, esas especies monetarias llegaron a los bancos, quienes la recibieron como
depósitos de sus clientes.

Como consecuencia de ese depósito, los bancos entregaron a sus clientes un talonario de títulos con los
cuales podían retirar las especies monetarias cuando quisiera. Además con ella se podían intercambiar
bienes y servicios porque son representativos de especies monetarias y los bancos mantienen en sus
bóvedas. Ésos títulos son los que se han venido en forma generalizada como cheques.

E) DINERO ELECTRONICO: (la tarjeta de crédito) Mediante esta modalidad, la comunidad realiza todos sus
pagos para el intercambio de bienes y servicios, sin la necesidad de manejar especies monetarias
(monedas, billetes, cheques), sino simplemente usan una tarjeta de ciertas características que será recibida
por un terminal de computadora quien aceptara o rechazará El pago de la transacción que se pretenda
hacer, según tenga o no, en la memoria del computador dinero a su favor; previa suscripción de una orden
de pago conforme a la capacidad del pago del deudor.

FUNCIONES: El dinero cumple cuatro funciones esenciales que allanan las dificultades y trueque y
posibilitan un racional desarrollo.

I.  COMO UNIDAD DE CUENTA: El dinero sirve como unidad de cuenta de todos los bienes y servicios. Medir
los bienes en el mercado según un patrón uniforme, simplifica en forma notable las compensaciones de sus
respectivos valores. Por ejemplo, si una maquinaria industrial cuesta 10,000 soles y un quintal de soya
cuesta 1000 soles puede decirse que el valor de la maquinaria industrial equivale al valor de 10 quintales de
soya.

El dinero es una medida de valor; pero lamentablemente no es una medida constante de valor. En el mundo
hay otra unidades de medida como la longitud, el peso, el volumen, etc.

II.  COMO MEDIO DE CAMBIO: El dinero es un instrumento de cambios de bienes y servicios. Permite su
utilización para su fundamental enajenación o adquisición para ese valor. Ambas acepciones, como puede
verse se encuentran estrechamente emparentadas: de ahí Que se diga que constituyen las funciones
primarias del dinero. Ese medio debe ser un instrumento institucionalmente aceptado, del que resulte que
"representa un valor, un precio".

III.  COMO PATRON DE PAGOS DIFERIDOS: El dinero es, desde este punto de vista, un instrumento del
crédito, teniendo en cuenta que las obligaciones que se difieren en el tiempo, se expresan en dinero. Aún las
obligaciones cuyo objeto no sea la entrega de sumas de dinero, llevan implícitas consigo la expresión de un
valor en dinero, porque su cumplimiento anormal (las consecuencias de su incumplimiento), se traduce de
una u otra forma una acción cuyo objeto es el sucedáneo y la obligación ”In natura” frustrada, o sea en
dinero, que esa obligación tiene como valor.

IV.  COMO DEPOSITO DE VALOR: Todo acopio de bienes implica un depósito de valor; pero el acopio de
bienes físicos tiene diversas ventajas, entre los que se cuentan las variaciones que pueden sufrir su valor en
el mercado, su relativa indisponibilidad, así como los gastos de conservación y mantenimiento del mismo.

En la medida que se generalice la utilización del dinero como unidad de cuenta y como medio de pago, es
esperable que se utilizara también como depósito de valor. El tenedor de dinero es un titular del poder de
inversión, que puede ejercer en el tiempo como más convenga a sus intereses.

NATURALEZA DEL DINERO:

El dinero surgió por la especialización del trabajo. Cuando la comunidad empezó a crecer y sus
componentes se dedicaron a producir distintos bienes y servicios, se vieron en la obligación de
intercambiarlos mutuamente para satisfacer sus necesidades.

Cuando su volumen se hizo amplio y la comunidad fue cada vez más numerosa, se hizo prácticamente
imposible la ampliación del trueque y hubo necesidad entonces de convenir que determinado bien fuera
aceptado por todos, como unidad de cambio y medida de valor, surgiendo así El concepto del dinero.
Aquellas personas que mayores bienes produjeran eran las que más dinero poseía, porque el dinero en su
forma precisa un poder de compra dado por la producción de los bienes y servicios, el cual constituye el
concepto de renta real.

3. Derecho bancario . caracteres.


Doble carácter: Publico y privado
La prevalencia del interés publico por sobre el interés privado
La masividad de sus operaciones
La formalidad
Se trata de un dcho profesional
Influencia de la tecnología
Importancia de la buena fe
Importancia de los usos y costumbres (x ej el crédito documentario)

4. LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS (LEY 21526) CLASES. OPERACIONES ACTIVAS,


PASIVAS Y NEUTRAS. TASAS DE INTERES Y COMISIONES. LIQUIDEZ Y SOLVENCIA. EL
SECRETO BANCARIO

 Operaciones activas.

. Operaciones pasivas.

. Operaciones neutras o de simples servicios.

En las operaciones activas, quedan comprendidas aquellas por las cuales el banco genera una acreencia,
mediante el otorgamiento de crédito, en su más diversas modalidades (préstamos, mutuos, anticipos,
apertura de crédito, descuento de documentos, tarjeta de crédito, leasing, factoring, financiaciones varias,
etc.).

Estas operaciones se reflejan, por el Capital desembolsado, en el Estado de Situación Patrimonial del banco,
dentro del Activo Corriente; y por los Intereses producidos, en el Estado de Resultados, dentro de los
Ingresos Financieros.

En las operaciones pasivas, quedan encasilladas aquellas por las cuales el banco asume una deuda, como
consecuencia de haber tomado fondos del público, de otras entidades o del BCRA (depósito de dinero a la
vista, en caja de ahorro, a plazo fijo, redescuentos, obligaciones negociables, etc.).

Estas operaciones se reflejan, por el Capital recibido, en el Estado de Situación Patrimonial del banco,
dentro del Pasivo; y por los Intereses pagados, en el Estado de Resultados, como Egresos Financieros.
En las operaciones neutras, quedan encasillados todos los servicios que presta el banco, en materia de
pagos y cobranzas por cuenta ajena, en forma gratuita o bien onerosa, mediante comisión, arancel o suma
fija o abono así como las cargas por las tareas administrativas realizadas por el banco.

Estas operaciones no quedan registradas en el Estado de Situación Patrimonial del banco porque no
generan una acreencia ni un endeudamiento; solamente se reflejan por las distintas remuneraciones
pactadas y cobradas, en el Estado de Resultados, como Ingresos.

Parte l
En su régimen general consta de cuatro capítulos y 19 artículos, de los cuales los tres primeros se refieren al
ámbito de aplicación quedando comprendidas en las disposiciones de esta ley las siguientes clases de
entidades:
• Bancos comerciales
• Bancos de inversión
• Bancos hipotecarios
Bancos de desarrollo
• Compañías financieras
• Sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda
• Cajas de crédito.
Cajas de ahorro
La enumeración que precede no es excluyente de otras clases de entidades que, por realizar las actividades
previstas en el artículo 1, se encuentren comprendidas en esta ley.

Tasas de interés y comisiones:


Se concertaran libremente, pero el BCRA puede poner topes máximos.

La autoridad de aplicación el Banco central tendrá a su cargo la aplicación de la presente ley y la


intervención de cualquier otra autoridad queda limitada a los aspectos que no tengan relación don las
disposiciones de la ley.
las entidades comprendidas en esta ley no podrán iniciar sus actividades sin previa autorización del Banco
Central y la fusión requerirá también de su autorización.
Las entidades financieras deberán constituirse como establece la Carta Orgánica mientras que las demás
entidades deberán hacerlo como sociedades anónimas.
Las sucursales de entidades extranjeras deberán tener en el país una representación con poderes
suficientes de acuerdo con la ley argentina.

OPERACIONES PROHIBIDAS Y LIMITADAS


Las entidades no podrán:
• explotar por cuenta propia empresas comerciales
• constituir gravámenes sibre sus bienes
• aceptar en garantía sus propias acciones
• operar con sus directores y administradores o empresas y personas vinculadas
• emitir giros
Parte lll (art.30−35)

Liquidez y Solvencia
Regulaciones
Las entidades comprendidas se ajustarán a las normas que se dicten sobre:

• limites a la expansión del crédito


• otorgamiento de fianzas
• plazos, tasas de interés , comisiones, y cargos
• inmovilizacion de activos
• relaciones técnicas a mantener entre los recursos propios y las distintas clases de activos.
Responsabilidad patrimonial
Las entidades mantendrán los capitales mínimos que se establezcan estas deberán destinar anualmente al
fondo de reserva legal la proporción de sus utilidades que establezca el BCRA.
La responsabilidad patrimonial de las entidades asegura cierta dimensión operativa y constituye un margen
de seguridad para afrontar fluctuaciones de la coyuntura económica.
Secreto
Las entidades no podrán revelar las operaciones pasivas que realicen.
solo se exceptúan los informes que requieran :
− los jueces
− el BCRA
− los organismos recaudadores

EL SISTEMA FINANCIERO Y LAS ENTIDADES

Clases de entidades:
Bancos comerciales: Son los únicos que pueden realizar todas las actividades propias de esta actividad en
tanto no les sean prohibidas.
Bancos de Inversión e Hipotecarios, Las compañías financieras, Sociedades de Ahorro y préstamo para
vivienda y Cajas de crédito, que son entidades especializadas cuya operatoria debe responder a lo
establecido para cada una de ellas con carácter enunciativo.
A estas seis clases de entidades se agregan otras dos:
los bancos de desarrollo y la cajas de ahorro, que incluyen tres entidades del sector público que ya operaban
con anterioridad a la ley y que por algunas particularidades no responden exactamente a las categorías
legisladas.
Son el Banco Nacional de Desarrollo ,el Banco Santafecino de Inversión y Desarrollo y La Caja Nacional de
Ahorro y Seguro.
Estas a su vez deben clasificarse en :
locales de capital nacional, de capital extranjero y sucursales locales de entidades extranjeras

5. Sistema de Seguro de Garantia de los depósitos Ley 24485. Características

A partir de mayo de 2016 el BCRA estableció un incremento del importe de garantía de


los depósitos, que pasará de $ 350.000 a $ 450.000 (Comunicación "A" 5943).

¿Qué es la garantía de los depósitos?

La garantía es un respaldo para el ahorrista, que le permite disponer del dinero en caso
de que la entidad financiera no pueda cumplir con su obligación de pago.

¿Qué cubre la garantía de los depósitos?

La garantía de los depósitos cubre cuentas corrientes, cajas de ahorros y plazos fijos en


pesos y dólares, pero algunos casos quedan excluidos:

 cuando la tasa ofrecida por el banco supere en dos puntos al promedio del sistema

 los plazos fijos ajustables por CER

 depósitos que ofrezcan "retribuciones diferentes de la tasa de interés", como sorteos o


seguros.

¿Cuándo fue instaurada la garantía de los depósitos?

El Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos fue creado en 1995 (durante el


“efecto tequila”) con el objetivo de cubrir los depósitos bancarios, en forma subsidiaria
y complementaria al sistema de privilegios y protección de depósitos, establecido por la
Ley de Entidades Financieras.

¿Cuál es la entidad encargada de administrar esta garantía?

SEDESA (Seguro de Depósitos S.A.) es la entidad encargada de la administración de


esta garantía. 

ARTICULO 1º — Créase el Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos que será limitado,
obligatorio y oneroso, con el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos bancarios, en forma
subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y protección de depósitos establecido
por la Ley de Entidades Financieras, sin comprometer los recursos del Banco Central de la
República Argentina ni del Tesoro Nacional. Facúltase al Banco Central de la República
Argentina a organizar y poner en funcionamiento el sistema creado por el presente
artículo. (Observado por el Art. 1º del Decreto Nacional Nº 538/95  B.O. 18/4/1995)

Cuando el Banco Central de la República Argentina dispusiera la suspensión total o parcial de


las operaciones o la revocación de la autorización para funcionar de una entidad financiera, el
Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos deberá disponer el reintegro a sus titulares de
las sumas depositadas en las cuentas especiales para la acreditación de remuneraciones,
habilitadas en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 124 de la Ley 20.744 (texto
ordenado en 1976), en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles desde la fecha de la
suspensión o revocación de la autorización para funcionar. (Agregado por el Art. 1º de la Ley
Nº 25.089  B.O. 14/5/1999)

6- Banco central de la Republica Argentina. Sus funciones (leyes 24144 y 26.739)

29 de marzo de 2012
Reformas a la Carta Orgánica del Banco Central y a la Ley de Convertibilidad

La Ley N° 26.739 introduce modificaciones en las funciones y atribuciones del Banco Central, y en materia
de financiamiento del Gobierno Nacional a través del Banco Central.

El 28 de marzo de 2012 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley Nº 26.739, que efectúa reformas a la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por la Ley Nº 24.144 (la “Carta Orgánica”) y
a la Ley Nº 23.928, de Convertibilidad (la “LC”).

Las modificaciones legislativas pueden ser agrupadas en dos grandes ejes temáticos. Por una parte, se
introducen reformas relativas a las funciones y atribuciones del Banco Central en su carácter de órgano de
regulación y control del sistema financiero. Por otra parte, se amplían las posibilidades del Gobierno
Nacional de financiarse por medio del Banco Central.

A continuación realizamos una breve reseña de las principales modificaciones introducidas por la Ley Nº
26.739.

1. Funciones y atribuciones del Banco Central

a) Finalidad del Banco Central - Hasta esta reforma, la “función primaria y fundamental” de la entidad
según la Carta Orgánica era “preservar el valor de la moneda”. A partir de ahora, el Banco Central deberá
cumplir con un mandato múltiple, en tanto también tendrá por finalidad “promover la estabilidad monetaria, la
estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

b) Relaciones del Banco Central con el PEN y el Congreso - El texto reformado sigue caracterizando al
Banco Central como una “entidad autárquica”. Se mantienen, igualmente, las previsiones de la Carta
Orgánica según las cuales la entidad (i) en el ejercicio de sus funciones y facultades, no se encontrará sujeta
a instrucciones del PEN, y (ii) no podrá asumir obligaciones que impliquen restringir o delegar sus facultades
sin autorización expresa del Congreso. De todos modos, se establece que el Banco Central deberá actuar
“en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional”.

c) Obligaciones y atribuciones de información del Banco Central - Las reformas limitan la difusión de
información por parte de la entidad. En este sentido, se eliminan (i) la obligación de informar la meta de
inflación anual; (ii) la atribución de publicar estadísticas sobre los balances de pagos y las cuentas
nacionales de la República Argentina; y (iii) la obligación de reflejar en su balance y estados contables el
monto y composición de las reservas y de la base monetaria.

d) Funciones y atribuciones del Banco Central - Se asignan nuevas funciones y atribuciones a la entidad.
Entre ellas, cabe mencionar las siguientes: (i) regular la cantidad de dinero y las tasas de interés, y orientar
el crédito; (ii) regular los sistemas de pago, las cámaras liquidadores y compensadoras, las remesadoras de
fondos y las empresas transportadoras de caudales; y (iii) proveer a la protección de los derechos de los
usuarios de servicios financieros y a la defensa de la competencia.

e) Facultades del Presidente del Banco Central - Las reformas fortalecen las facultades del titular de la
entidad. En este sentido: (i) se pone a su cargo la actuación de la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias (que deja de ser un órgano desconcentrado); (ii) se lo faculta a operar
directamente en los mercados monetario y cambiario (hasta la reforma, esta atribución estaba en cabeza del
Directorio), y (iii) se amplían sus facultades decisorias en situaciones de urgencia.

f) Facultades del Directorio del Banco Central - Se reconocen en forma expresa nuevas facultades
regulatorias al Directorio, tales como las de: (i) establecer el régimen informativo y contable para las
entidades sujetas a la supervisión del Banco Central; (ii) regular las condiciones del crédito y orientar su
destino; (iii) dictar normas que preservan la competencia en el mercado financiero, y (iv) regular la obtención,
por parte de las entidades financieras, de recursos en moneda extranjera y a través de títulos negociables.

2. Financiamiento del Gobierno Nacional por medio del Banco Central

a) “Adelantos transitorios” - La reforma de la Carta Orgánica amplía sustancialmente la posibilidad del
Banco Central de otorgar “adelantos transitorios” al Gobierno Nacional.

Según el texto anterior a esta reforma, el Banco Central podía otorgarle adelantos por un plazo de doce
meses, sin asignación específica, por una cantidad equivalente al 12% de la base monetaria (constituida a
estos fines por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco
Central, en cuenta corriente o cuentas especiales).

Adicionalmente, podían otorgarse adelantos (también por el plazo de doce meses) por una cantidad
equivalente al 10% de los recursos en efectivo obtenidos por el Gobierno Nacional en los últimos doce
meses; pero estos adelantos “adicionales” debían tener como asignación específica el pago de obligaciones
con organismos multilaterales de crédito y de obligaciones en moneda extranjera.

El texto reformado mantiene la posibilidad de otorgar adelantos hasta los topes antes mencionados y
dispone que, además, con “carácter excepcional” podrá otorgarse adelantos “adicionales” por hasta otro 10%
de los recursos en efectivo obtenidos por el Gobierno Nacional en los últimos doce meses, por un plazo de
dieciocho meses. Asimismo, se elimina el requisito de asignación específica antes mencionado, por lo que la
totalidad de los “adelantos transitorios” podrán ser destinados a la finalidad que decida el Gobierno Nacional.

b) Determinación y aplicación de reservas “de libre disponibilidad” - Las reformas a la LC eliminan la


exigencia de que las reservas del Banco Central se encuentren afectadas a respaldar hasta el 100% de la
base monetaria.

A partir de la entrada en vigencia de la nueva norma, el Directorio del Banco Central deberá determinar el
nivel de reservas necesario para ejecutar la política cambiaria, tomando en consideración la evolución de las
cuentas externas.

En consecuencia, las reservas “de libre disponibilidad” ya no serán aquellas que excedan el número
necesario para respaldar hasta el 100% de la base monetaria, sino todas aquellas reservas que excedan el
nivel considerado necesario por el Directorio para ejecutar la política cambiaria.

La reforma a la LC también amplía el ámbito de aplicación de las reservas “de libre disponibilidad”. Además
del pago de obligaciones con organismos financieros internacionales, según el nuevo texto legal las reservas
“de libre disponibilidad” también podrán ser aplicadas al pago de “deuda externa oficial bilateral”. Este último
concepto comprende la deuda mantenida por la República Argentina con los acreedores reunidos en el
denominado “Club de París”.
c) Fondo del Desendeudamiento Argentino - Este Fondo fue creado mediante el Decreto Nº 298/2010
para atender el pago de deuda pública externa en manos de tenedores privados y se integra con las
reservas “de libre disponibilidad” que se fijen para cada ejercicio (que para 2012 alcanzan casi US$ 5.700
millones). La Ley Nº 26.739 dispone que este Fondo subsistirá hasta el cumplimiento del objeto para el cual
fue instituido.
UNIDAD VII – CONTRATOS BANCARIOS

1.Regimen Gral de la contratación bancaria en su carácter de profesional. Transparencia de las condiciones


contractuales. Contratos bancarios con consumidores y usuarios.

Art. 1378. Aplicación. Las disposiciones relativas a los contratos bancarios


previstas en este Capítulo se aplican a los celebrados con las entidades comprendidas
en la normativa sobre entidades financieras, y con las personas y
entidades públicas y privadas no comprendidas expresamente en esa legislación
cuando el Banco Central de la República Argentina disponga que dicha
normativa les es aplicable.

La transparencia en la actividad financiera consiste en la eliminación de todas


aquellas prácticas que afectan el buen funcionamiento de los mercados financieros,
como mecanismo de fijación de los precios (tasas de interés y precio de
los valores negociables) y la asignación eficiente del ahorro a la inversión

Contratos bancarios con consumidores y usuarios


Art. 1384. Aplicación. Las disposiciones relativas a los contratos de consumo
son aplicables a los contratos bancarios de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1093.

Art. 1093. Contrato de consumo. Contrato de consumo es el celebrado entre


un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe
profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora
de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso
o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para
su uso privado, familiar o social.

Art. 1385. Publicidad. Los anuncios del banco deben contener en forma clara,
concisa y con un ejemplo representativo, información sobre las operaciones
que se proponen. En particular deben especificar:
a) los montos mínimos y máximos de las operaciones individualmente consideradas;
b) la tasa de interés y si es fija o variable;
c) las tarifas por gastos y comisiones, con indicación de los supuestos y la periodicidad
de su aplicación;
d) el costo financiero total en las operaciones de crédito ;
e) la existencia de eventuales servicios accesorios para el otorgamiento del
crédito o la aceptación de la inversión y los costos relativos a tales servicios;
f) la duración propuesta del contrato.

Art. 1386. Forma. El contrato debe ser redactado por escrito en instrumentos
que permitan al consumidor:
a) obtener una copia;
b) conservar la información que le sea entregada por el banco;
c) acceder a la información por un período de tiempo adecuado a la naturaleza
del contrato;
d) reproducir la información archivada.

2-Deposito Bancario. Concepto y Clases

ARTÍCULO 1390.- Depósito en dinero. Hay depósito de dinero cuando el depositante transfiere la propiedad
al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie, a simple
requerimiento del depositante, o al vencimiento del término o del preaviso convencionalmente previsto.
ARTÍCULO 1391.- Depósito a la vista. El depósito a la vista debe estar representado en un documento
material o electrónico que refleje fielmente los movimientos y el saldo de la cuenta del cliente. El banco
puede dejar sin efecto la constancia por él realizada que no corresponda a esa cuenta. Si el depósito está a
nombre de dos o más personas, cualquiera de ellas puede disponerlo, aun en caso de muerte de una,
excepto que se haya convenido lo contrario.
ARTÍCULO 1392.- Depósito a plazo. El depósito a plazo otorga al depositante el derecho a una
remuneración si no retira la suma depositada antes del término o del preaviso convenidos. El banco debe
extender un certificado transferible por endoso, excepto que se haya pactado lo contrario, en cuyo caso la
transmisión sólo puede realizarse a través del contrato de cesión de derechos

El Código describe el contrato, poniendo el acento en dos elementos esenciales,


la "transferencia de la propiedad" del dinero depositado, del depositante al
banco depositario y la obligación del banquero de " restitución" del dinero recibido
en depósito, en dinero de la misma especie que la recibida.
La transferencia en propiedad del dinero depositado resulta sustituido por el
derecho de crédito que nace en cabeza del depositante y tiene como deudor al
banco. Y como el cumplimiento de esa obligación del banco está vinculado a la
buena marcha del banco, resulta esencial que para ello el banco administre los
dineros recibidos en depósito con el cuidado de un comerciante " leal y diligente”.
Respecto de la obligación del banco de restituir el dinero depositado, impone
que lo sea en moneda de la misma especie, y a simple requerimiento del depositante,
o al vencimiento del plazo del depósito o del período de preaviso convenido,
en su caso.
2. Modalidades del depósito de dinero
El art. 1390 no enuncia las distintas modalidades del depósito de dinero, que
están comprendidas en la normativa reglamentaria del BCRA (Circular Opasi —
2). Se limita a señalar que ella debe efectuarse "a simple requerimiento del depositante,
o al vencimiento del plazo o del preaviso, en su caso".
Desde ya señalamos que la citada reglamentación y la práctica bancaria nacional,
han distinguido siempre desde la Ley de Bancos 12.156, los depósitos "a la
vista" ; los depósitos "a plazo" y los depósitos en "cuentas (caja) de ahorro" ,
tanto para fijar el " encaje bancario" o " reserva de efectivo mínimo" , como respecto
de su protección.

Se trata de un contrato de "ejecución instantánea para el depositante

Partes del contrato


Para que haya "depósito bancario" se requiere que el depositario sea un banco
o una entidad financiera expresamente autorizada por la ley para realizar este
tipo de operación. La entidad debe gozar de la pertinente autorización para realizar
su actividad en el país por parte de la autoridad de aplicación de la Ley de
Entidades Financiera 21.526, art. 4º,, es decir el BCRA.
Según la ley 21.526 pueden recibir depósitos "a la vista" los bancos, mientras
que los depósitos de ahorro y a plazo pueden ser recibidos por todas las entidades.
La otra parte, el depositante, puede ser una persona física o jurídica, y pueden
hacerlo individualmente o en forma colectiva, actuando más de un depositante.
En este caso los bancos distinguen los depósitos "a orden conjunta" de dos o
más personas o a "orden recíproca o indistinta" de cualquiera de los cotitulares

3-Cuenta corriente bancaria: concepto, naturaleza, modalidades, derechos y obligaciones de las partes.
Servicio de cheques, resúmenes, cierre de la cuenta. Compensación. Ejecución y garantías

Caracteres del contrato


Como todo contrato bancario este es un contrato " por adhesión a cláusulas
generales predispuestas " donde el banco es quien establece su contenido, y el
cliente " adhiere" al mismo, sin haber participado en su redacción, tal como lo
define el art. 984 del Código. Es " bilateral" porque establece prestaciones a
cargo de ambas partes contratantes para poder funcionar (art. 966), si bien
cierta doctrina predicaba su carácter unilateral con obligaciones sólo a cargo
del banco.

Otra característica del contrato es que es de larga duración o de tiempo indeterminado,


porque se conviene para facilitar la operatoria de una persona
ARTÍCULO 1393.- Definición. La cuenta corriente bancaria es el contrato por el cual el banco se
compromete a inscribir diariamente, y por su orden, los créditos y débitos, de modo de mantener un saldo
actualizado y en disponibilidad del cuentacorrentista y, en su caso, a prestar un servicio de caja.
ARTÍCULO 1394.- Otros servicios. El banco debe prestar los demás servicios relacionados con la cuenta
que resulten de la convención, de las reglamentaciones, o de los usos y prácticas. ARTÍCULO 1395.-
Créditos y débitos. Con sujeción a los pactos, los usos y la reglamentación: a. se acreditan en la cuenta los
depósitos y remesas de dinero, el producto de la cobranza de títulos valores y los créditos otorgados por el
banco para que el cuentacorrentista disponga de ellos; b. se debitan de la cuenta los retiros que haga el
cuentacorrentista, los pagos o remesas que haga el banco por instrucciones de aquél, las comisiones,
gastos e impuestos relativos a la cuenta y los cargos contra el cuentacorrentista que resulten de otros
negocios que pueda tener con el banco. Los débitos pueden realizarse en descubierto.
ARTÍCULO 1396.- Instrumentación. Los créditos y débitos pueden efectuarse y las cuentas pueden ser
llevadas por medios mecánicos, electrónicos, de computación u otros en las condiciones que establezca la
reglamentación, la que debe determinar también la posibilidad de conexiones de redes en tiempo real y otras
que sean pertinentes de acuerdo con los medios técnicos disponibles, en orden a la celeridad y seguridad de
las transacciones.
ARTÍCULO 1397.- Servicio de cheques. Si el contrato incluye el servicio de cheques, el banco debe
entregar al cuentacorrentista, a su solicitud, los formularios correspondientes.
ARTÍCULO 1398.- Intereses. El saldo deudor de la cuenta corriente genera intereses, que se capitalizan
trimestralmente, excepto que lo contrario resulte de la reglamentación, de la convención o de los usos. Las
partes pueden convenir que el saldo acreedor de la cuenta corriente genere intereses capitalizables en los
períodos y a la tasa que libremente pacten. 246Infojus - Sistema Argentino de Información Jurídica ARTS.
1399 – 1405
ARTÍCULO 1399.- Solidaridad. En las cuentas a nombre de dos o más personas los titulares son
solidariamente responsables frente al banco por los saldos que arrojen.
ARTÍCULO 1400.- Propiedad de los fondos. Excepto prueba en contrario, se presume que la propiedad de
los fondos existentes en la cuenta abierta, conjunta o indistintamente, a nombre de más de una persona
pertenece a los titulares por partes iguales.
ARTÍCULO 1401.- Reglas subsidiarias. Las reglas del mandato son aplicables a los encargos
encomendados por el cuentacorrentista al banco. Si la operación debe realizarse en todo o en parte en una
plaza en la que no existe casa del banco, él puede encomendarla a otro banco o a su corresponsal. El banco
se exime del daño causado si la entidad a la que encomienda la tarea que lo causa es elegida por el
cuentacorrentista.
ARTÍCULO 1402.- Créditos o valores contra terceros. Los créditos o títulos valores recibidos al cobro por el
banco se asientan en la cuenta una vez hechos efectivos. Si el banco lo asienta antes en la cuenta, puede
excluir de la cuenta su valor mientras no haya percibido efectivamente el cobro.
ARTÍCULO 1403.- Resúmenes. Excepto que resulten plazos distintos de las reglamentaciones, de la
convención o de los usos: a. el banco debe remitir al cuentacorrentista dentro de los ocho días de finalizado
cada mes, un extracto de los movimientos de cuenta y los saldos que resultan de cada crédito y débito; b. el
resumen se presume aceptado si el cuentacorrentista no lo observa dentro de los diez días de su recepción
o alega no haberlo recibido, pero deja transcurrir treinta días desde el vencimiento del plazo en que el banco
debe enviarlo, sin reclamarlo. Las comunicaciones previstas en este artículo deben efectuarse en la forma
que disponga la reglamentación, que puede considerar la utilización de medios mecánicos, electrónicos, de
computación u otros.
ARTÍCULO 1404.- Cierre de cuenta. La cuenta corriente se cierra: a. por decisión unilateral de cualquiera
de las partes, previo aviso con una anticipación de diez días, excepto pacto en contrario; b. por quiebra,
muerte o incapacidad del cuentacorrentista; c. por revocación de la autorización para funcionar, quiebra o
liquidación del banco; d. por las demás causales que surjan de la reglamentación o de la convención.
ARTÍCULO 1405.- Compensación de saldos. Cuando el banco cierre más de una cuenta de un mismo
titular, debe compensar sus saldos hasta su concurrencia, aunque sean expresados en distintas monedas.
ARTÍCULO 1406.- Ejecución de saldo. Producido el cierre de una cuenta, e informado el
cuentacorrentista, si el banco está autorizado a operar en la República puede emitir un título con eficacia
ejecutiva. El documento debe ser firmado por dos personas, apoderadas del banco mediante escritura
pública, en el que se debe indicar: a. el día de cierre de la cuenta; b. el saldo a dicha fecha; c. el medio por el
que ambas circunstancias fueron comunicadas al cuentacorrentista. El banco es responsable por el perjuicio
causado por la emisión o utilización indebida de dicho título.
ARTÍCULO 1407.- Garantías. El saldo deudor de la cuenta corriente puede ser garantizado con hipoteca,
prenda, fianza o cualquier otra clase de garantía

4 – Prestamo: concepto, su comparación con el contrato de mutuo (no pregunto pero lo agrego)

ARTÍCULO 1408.- Préstamo bancario. El préstamo bancario es el contrato por el cual el banco se
compromete a entregar una suma de dinero obligándose el prestatario a su devolución y al pago de los
intereses en la moneda de la misma especie, conforme con lo pactado.
ARTÍCULO 1409.- Descuento bancario. El contrato de descuento bancario obliga al titular de un crédito
contra terceros a cederlo a un banco, y a éste a anticiparle el importe del crédito, en la moneda de la misma
especie, conforme con lo pactado. El banco tiene derecho a la restitución de las sumas anticipadas, aunque
el descuento tenga lugar mediante endoso de letras de cambio, pagarés o cheques y haya ejercido contra el
tercero los derechos y acciones derivados del título.

Comparación con el contrato de mutuo.

El mutuo, el préstamo y la apertura de crédito, son contratos que transmiten la propiedad de cosas, sin
embargo el último se caracteriza por que exclusivamente transfiere la propiedad de una suma de dinero.
El contrato de mutuo se refiere a un préstamo de carácter civil, que puede darse por virtud de la confianza,
entre personas ordinarias y sirve para documentar el acto mediante la firma de un contrato (mutuo) a fin de
formalizar el compromiso de pago

5-Descuento de documentos. Completarrrr naturaleza y funcion

Consiste en entregar a una institución financiera un documento a cobrar a cambio del valor nominal en
efectivo, menos los intereses correspondientes al plazo faltante y menos otros gastos y comisiones
administrativas que cobra el banco.

El ejemplo clásico es un entregar al banco un documento que se cobra dentro de un plazo X. El banco
adelanta los fondos menos la tasa interés correspondiente a ese plazo; luego el banco es el titular del crédito

Art. 1409. Descuento bancario. El contrato de descuento bancario obliga al


titular de un crédito contra terceros a cederlo a un banco, y a éste a anticiparle
el importe del crédito, en la moneda de la misma especie, conforme con lo pactado.
El banco tiene derecho a la restitución de las sumas anticipadas, aunque el
descuento tenga lugar mediante endoso de letras de cambio, pagarés o cheques
y haya ejercido contra el tercero los derechos y acciones derivados del
título.

LA FORMULA ES:VALOR DEL DOCUMENTO – INTERESES – GASTOS ADMINISTRATIVOS

Si al vencimiento del documento el tercero no se lo abona al banco, este nos debitara el importe total del
documento y nos devolverá el pagare vencido.

6. Apertura de crédito

Art. 1410. Definición. En la apertura de crédito, el banco se obliga, a cambio


de una remuneración en la moneda de la misma especie de la obligación principal,
conforme con lo pactado, a mantener a disposición de otra persona un crédito de dinero, dentro del límite
acordado y por un tiempo fijo o indeterminado; si no se expresa la duración de la disponibilidad, se considera
de plazo indeterminado.

En este contrato el banco no entrega dinero al cliente, sino que le " abre " un
crédito hasta una suma determinada y para ser utilizado dentro de un tiempo
también establecido. De modo que el objeto del contrato no es el dinero sino el
" crédito " o dicho de otra forma " la disponibilidad de dinero " , que consiste en
el poder de empleo de una suma de dinero ajena, o más bien de un derecho de
crédito contra el banco. De allí deriva el uso de la palabra "disponibilidad " en
este contrato.

7. Cajas de seguridad. Concepto, naturaleza, función, derechos y obligaciones de las partes.


Responsabilidad bancaria.

Servicio de caja de seguridad


Art. 1413. Obligaciones a cargo de las partes. El prestador de una caja de seguridad responde frente al
usuario por la idoneidad de la custodia de los locales, la integridad de las cajas y el contenido de ellas,
conforme con lo pactado y las expectativas creadas en el usuario. No responde por caso fortuito externo a su
actividad, ni por vicio propio de las cosas guardadas.
Se trata de un contrato de "servicio" y no de una locación

El banco responde por la idoneidad de la custodia, la integridad de las cajas y el contenido de las mismas.
De conformidad con lo pactado y las " expectativas creadas " en el usuario.
En cambio no responde por caso fortuito " externo" a la entidad, ni por vicios de las cosas que el usuario
haya colocado en la caja.

Por este contrato el banco pone a disposición del cliente el uso individual de un cofre o caja fuerte, cuya llave
le entrega, y que está integrado a una instalación especialmente segura, a prueba de robos e incendios, para
que el cliente pueda guardar valores u objetos,
El cliente no tiene acceso directo a la zona donde está su cofre o caja fuerte, que generalmente se halla
ubicado dentro del " tesoro" del banco, que es una zona especialmente construida y protegida del edificio del
banco. Para entrar a esta zona hay que individualizarse y registrarse en un libro.

Obligaciones de las partes


Son obligaciones del banco:
a) Poner la caja de seguridad o cofre a disposición del cliente, entregándole la llave o llaves
correspondientes al compartimiento asignado. De ese modo, únicamente el cliente poseedor de esa llave
podrá abrir la caja ;
b) Garantizar el libre acceso al cliente a la zona donde se halla el tesoro del banco, que es donde deben
ubicarse las cajas individuales de seguridad;
c) Custodiar el lugar y vigilarlo permanentemente, respondiendo de la inviolabilidad de las cajas,
defendiéndolas de todo hecho o acto ajeno al cliente, que pueda violarlas;
d) Garantizar al cliente la debida reserva para la extracción e ingreso a la caja de los valores y objetos que
desee extraer o ingresar el usuario;
e) Cumplir las normas de seguridad bancarias , que aunque ajenas al contrato, el cliente las presupone y
tiene derecho a exigir que se cumplan, ya que son condiciones de " habilitación" de una sede bancaria;
d) F acilitar al cliente un resultado, consistente en la conservaci ón del " statu quo " de la caja. Como ha
dicho nuestra jurisprudencia, en el contrato de cajas de seguridad, el banco no se compromete a prestar
determinada diligencia, sino a facilitar al cliente un resultado, consistente en la conservación del statu
quo de la caja. Se trata de un servicio por el cual los clientes buscan de la entidad bancaria la garantía de
máxima seguridad contra el riesgo de robo, extravío o perdida de sus bienes, razón por la cual el deber de
custodia por parte del banco forma la esencia del contrato.
Son obligaciones del cliente:
a) Pagar el precio convenido por el uso de la caja de seguridad, precio que generalmente es debido por
períodos mensuales, bimestrales, trimestrales o anuales;
b) No introducir en la caja sustancias nocivas, peligrosas o de ilícito comercio, fuera de estos casos, puede
darle a la caja el uso que estime más conveniente;
c) Identificarse cada vez que concurra a utilizar la caja y firmar el libro respectivo, cuando el banco deja
constancia en un registro de sus visitas:
d) Comunicar inmediatamente al banco la pérdida de la llave, corno medida de seguridad;
e) Al finalizar el plazo contractual debe devolver las llaves al banco y entregar vacía la caja.
f) Cumplir cualquier otra obligación prevista en el contrato, como la apertura de una cuenta a efectos del
débito del precio del servicio.
Actualmente algunos bancos exigen como condición de este contrato que el cliente tenga abierta una cuenta
corriente o de caja de ahorro, donde debitar, periódicamente, el precio de la locación de la caja de seguridad
(caso del Banco de la Nación Argentina).
Normalmente se pacta el plazo del contrato en un año, admitiéndose su prórroga
tácita si ninguna de las partes lo resuelve dentro de un plazo determinado con antelación a su vencimiento.
8. Custodia de títulos

Custodia de títulos

Art. 1418. Obligaciones a cargo de las partes. El banco que asume a cambio de una remuneración la
custodia de títulos en administración debe proceder a su guarda, gestionar el cobro de los intereses o los
dividendos y los reembolsos del capital por cuenta del depositante y, en general, proveer la tutela de los
derechos inherentes a los títulos.

Era común hasta hace unos años, que el titular de valores, especialmente si se trataba de valores de renta,
por razones de seguridad y comodidad, los depositara en un banco, o agente de bolsa. Los bancos fueron
preferidos en este tipo de depósitos y a ellos los depositantes no sólo le confiaban la conservación y custodia
de los títulos valores entregados, sino también la cobranza de la renta que generaban esos títulos
(dividendos en el caso de las acciones; e intereses en el caso de los bonos públicos o privados), la
asistencia a asambleas, y todos los demás actos que fueran necesarios para proteger los derechos del
depositante.

Hoy en día la desaparición de los títulos cartulares de "renta" , ha quitado toda importancia a este tipo de
contratos, porque las emisiones de acciones y obligaciones o bonos públicos o privados (valores
negociables) no son representados en " papel" sino mediante simples anotaciones en cuentas en los
registros de la sociedad emisora, si se trata de títulos no negociables en bolsa (títulos escriturales) o, si se
negocian en bolsas, mediante " certificados globales" o " anotaciones" cuyo registro se encomienda a
bancos comerciales o de inversión o cajas de valores autorizadas.

De modo que la actuación de los bancos en esta materia se ha modificado sustancialmente


porque como entidades que pueden llevar las anotaciones de títulos valores escriturales o anotados en
cuenta, esa actividad no puede encuadrarse dentro del depósito de administración.
De todos modos como subsisten valores cartulares, como acciones de pequeñas sociedades y
excepcionalmente algunos bonos de renta, el legislador ha considerado necesario regular estos depósitos
"activos" o "en administración" .
Entendemos que ello no era necesario porque las obligaciones que se ponen en cabeza del banco surgen de
las reglas del mandato y la comisión mercantil.
El depósito de valores en un banco es un típico contrato bancario, por el cual un cliente entrega al banco
títulos valores y el banco se obliga a devolverlos (depósitos en custodia), pero también se puede obligar a
cobrar su renta y realizar los demás actos necesarios para la mejor protección de los derechos del cliente,
como la asistencia a asambleas, realizar los trámites y obtener las nuevas acciones en el caso de nuevas
emisiones, etc. A este depósito" activo" se le denomina depósito de "administración" .

UNIDAD VIII. SISTEMA BURSATIL

1.Mercado de capitales. Evolucion historia. Concepto. Naturaleza y fines de cada institución. Utilidad e
importancia. Funciones. Sistemas

El Mercado de Capitales, o en Argentina también llamado Sistema Bursátil Argentino, tiene por finalidad la
negociación (compra, venta) de activos financieros. El Mercado de capitales está integrado por varias
instituciones donde cada una de ellas tiene una función específica y fundamental para lograr la seguridad en
tus inversiones.

Sus integrantes son:

“Comision Nacional de Valores” Creada por la Ley de Oferta Pública Número 17.811 y su objetivo es otorgar
la oferta pública velando por la transparencia de los mercados de valores y la correcta formación de precios
en los mismos, así como la protección de los inversores.

“Bolsa de Comercio”. Está legalmente autorizada para admitir, suspender y cancelar la cotización de valores
negociables, según sus propios reglamentos, aprobados por la Comisión Nacional de Valores. En Argentina
existen varias Bolsas de Comercio con y sin Mercados Adheridos.

“Mercado de Valores”. Entidades privadas constituidas como sociedades anónimas. Registra, monitorea y
liquida las operaciones negociadas por sus accionistas, y garantiza algunas de esas operaciones.

“Caja de Valores” Es la única depositaria del país que bajo la figura del depósito colectivo efectúa la custodia
de valores negociables tanto públicos como privados, facilitando las transacciones de los mismos en el
marco de seguridad y privacidad exigido por la ley 20.643 y normas complementarias, bajo el contralor de la
Comisión Nacional de Valores.

“Banco de Valores“. Entidad financiera bajo la regulacion del BCRA, creado principalmente para la
liquidacion de operaciones de forma eficiente y segura entre las contrapartes y el Mercado de Valores.

“Agentes y Sociedades de Bolsa”. Accionista de algún mercado de la Argentina, el que debe ser explicitado
cada vez que su nombre esté visible, es el intermediario por el cual el interesado final puede operar en el
Mercado de capitales.

2. Ley de mercado de capitales . ley 26831. Agentes registrados. Otros agentes. Oferta publica

Globalmente y luego de la crisis financiera internacional se acepta que mayor regulación de los mercados de
capitales puede ser positiva si propicia confianza del inversor y protección frente al fraude o los conflictos de
interés. Las regulaciones no necesariamente conspiran contra el mercado ni la libre empresa, especialmente
si se cuida de la inflación regulatoria superflua, de los lobbies y se estimula la confianza mediante garantías
del debido proceso y protección al inversor. Hay innumerables aciertos del proyecto , principalmente aquellos
como la ampliación de oferta de mercados, la desmutualización, la inter conectividad, la protección al
inversor no sofisticado, la digitalización, la separación de las incumbencias y los requisitos de idoneidad. Es
positivo el dotar a la CNV de facultades de supervisión y sanción de los agentes que antes quedaban en la
órbita de los mercados auto regulados con los consiguientes conflictos de interés o para reglamentar los
requisitos que deberán cumplir los mercados, entre ellos las garantías a presentar y su solvencia. La
autarquía de la CNV es muy limitada y se está perdiendo la oportunidad de equiparar su independencia y
línea de reporte como la que rige para el BCRA.

Agentes registrados: Personas físicas y/o jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para su
inscripción dentro de los registros correspondientes creados por la citada comisión, para abarcar las
actividades de negociación, de colocación, distribución, corretaje, liquidación y compensación, custodia y
depósito colectivo de valores negociables, las de administración y custodia de productos de inversión
colectiva, las de calificación de riesgos, y todas aquellas que, a criterio de la Comisión Nacional de Valores,
corresponda registrar para el desarrollo del mercado de capitales.

Agente de negociación: Sociedades autorizadas a actuar como intermediarios de mercados incluyendo bajo
competencia del organismo cualquier actividad vinculada y complementaria que éstos realicen.

Agentes productores de agentes de negociación: Personas físicas y/o jurídicas registradas ante la Comisión
Nacional de Valores para desarrollar actividades de difusión y promoción de valores negociables bajo
responsabilidad de un agente de negociación registrado.

Agentes de colocación y distribución: Personas físicas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de
Valores para desarrollar canales de colocación y distribución de valores negociables.

Agentes de corretaje: Personas jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para poner en
relación a dos (2) o más partes para la conclusión de negocios sobre valores negociables, sin estar ligadas a
ninguna de ellas por relaciones de colaboración, subordinación o representación.

Agentes de liquidación y compensación: Personas jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de


Valores para intervenir en la liquidación y compensación de operaciones con valores negociables registradas
en el marco de mercados, incluyendo bajo su jurisdicción cualquier actividad que éstas realicen.

Agentes de administración de productos de inversión colectiva: entidades que desarrollen similares


funciones y que, a criterio de la Comisión Nacional de Valores, corresponda registrar en este carácter para
su actuación en el marco del funcionamiento de los productos de inversión colectiva.

Agentes de custodia de productos de inversión colectiva: Personas jurídicas registradas ante la Comisión
Nacional de Valores para actuar en dicho carácter en los productos de inversión colectiva, desarrollando las
funciones asignadas por las leyes aplicables y las que dicho organismo determine complementariamente.

Agentes de depósito colectivo: Entidades registradas ante la Comisión Nacional de Valores para recibir
depósitos colectivos de valores negociables, para actuar en la custodia de instrumentos, incluyendo bajo su
jurisdicción cualquier actividad que éstas realicen.

Agentes de calificación de riesgos: Entidades registradas ante la Comisión Nacional de Valores para prestar
servicios de calificación de valores negociables, y de otro tipo de riesgos.

Controlante, grupo controlante o grupos de control: Personas físicas o jurídicas que posean en forma directa
o indirecta, individual o conjuntamente, según el caso, una participación por cualquier título en el capital
social o valores con derecho a voto que, de derecho o de hecho, en este último caso si es en forma estable,
les otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en asambleas ordinarias o para elegir o
revocar la mayoría de los directores o consejeros de vigilancia.

Oferta pública: Invitación que se hace a personas en general o a sectores o a grupos determinados para
realizar cualquier acto jurídico con valores negociables, efectuada por los emisores o por organizaciones
unipersonales o sociedades dedicadas en forma exclusiva o parcial al comercio de aquéllos, por medio de
ofrecimientos personales, publicaciones periodísticas,o cualquier otro procedimiento de difusión.

Emisoras: Son entidades económicas que requieren financiamiento y acuden al mercado de valores para
obtenerlo.
2.1 Titulos valores. Concepto. CLASES.

Art. 1815. Concepto. Los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una
prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo, sujeto a lo previsto en el artículo 1816.
Cuando en este Código se hace mención a bienes o cosas muebles registrables,
no se comprenden los títulos valores.

CLASES
a) El cheque, en la medida que se trata de un título valor en el cual va impresa una orden de pago dirigida
por el librador contra el librado, contra el banco, girado a fin de que se pague la suma determinada de dinero
inserta en el documento. 

 
b) La letra de cambio se trata de una orden dada por el librador contra el girador para que igualmente
pague una suma determinada de dinero. 
c) El pagaré, se trata de una promesa que hace el otorgante del título encaminada a pagar una suma de
dinero, 
d) Los bonos, representan una alícuota en un crédito colectivo que permite a su tenedor obtener el
reembolso de una suma determinada. 
e) El certificado de depósito a término es un título valor de contenido crediticio, ya que le permite al
tenedor obtener la devolución de una suma de dinero por él depositada. 
f) La factura cambiaria de compraventa, se trata de un documento librado por vendedor contra el
comprador, encausado a exigirle el pago de la mercancía que le ha vendido, total o parcialmente. 
g) La factura cambiaria de transporte título valor de contenido crediticio, librada por el transportador para
obtener el pago total o parcial de los fletes causados por el transporte realizado. 
h) El bono de prenda, documento expedido por los almacenes generales de depósito, se enmarca en los
títulos valores de contenido crediticio en tanto que incorpora un crédito, con la única salvedad que dicho
crédito se garantiza con prenda de las mercancías depositadas, es decir, se trata de una prestación principal
que le permite a su tenedor cobrar el crédito.

2.2 Comision nacional de valores. Funciones, requisitos para cotizar, operaciones bursátiles

El Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval) es una entidad autorregulada que reúne a los Agentes y
Sociedades de Bolsa. Los valores se negocian en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires(BCBA) y son
depositados en custodia en la Caja de Valores S.A. (CVBA). A su vez, es la Comisión Nacional de Valores
(CNV), el ente público dependiente del Ministerio de Economía, quien tiene por función autorizar la oferta
pública de los valores, regular y controlar a todas las bolsas y mercados del país, como así también dictar
medidas de protección al inversor.

Requisitos para cotizar:

Demostrar que posee una estructura administrativa que le permita cumplir con los
requerimientos de información
 Permanecer dentro del régimen de oferta pública por lo menos cinco años desde la admisión
de las acciones.
Las obligaciones de las compañías no se agotan en estas exigencias. "Deberán entregar cierta
documentación general y acreditar que se trata de una empresa en marcha":

 Copia del estatuto social actualizado.


 Copia del acta de asamblea extraordinaria que decidió solicitar la cotización de las
acciones.
 Dos ejemplares del “prospecto”, y
 Últimos estados contables presentados a la respectiva autoridad de contralor.
El prospecto de emisión "es un documento que contiene básicamente la oferta pública de las
acciones que está proponiendo la Sociedad, que debe confeccionarse con un lenguaje simple que permita
la comprensión de los lectores y que resulte fácil de analizar. 

Además, debe contener las principales revelaciones del negocio como ser objeto social, actividades de la
Sociedad, historia de la empresa, principales actividades de los productos o servicios vendidos, volumen del
negocio de los últimos tres ejercicios, posición competitiva, información sobre los accionistas actuales,
información sobre la eventual dependencia del emisor respecto de patentes y licencias, litigios o arbitrajes
que pudiera tener la Sociedad, breve descripción de los activos fijos, y personal empleado, entre otros
requerimientos".

Información contable
En forma periódica, y una vez admitida la Sociedad en el Régimen de la oferta pública, las empresas
cotizantes deberán presentar dentro de los 70 días de concluido el ejercicio anual los estados contables
respectivos.

dichos estados contables deberán emitirse de acuerdo con las normas de la Comisión Nacional de
Valores y auditados por un Contador Público Independiente.

"A su vez, dentro de los 30 días siguientes de concluido cada período trimestral, se deberá presentar:

 Un estado de movimientos de fondos.


 Un estado de situación patrimonial y
 Un estado de resultados, 

Operaciones bursátiles

Los activos que se pueden negociar dentro del Mercado de Valores de Buenos Aires incluyen:
 Acciones
 Bonos
 Obligaciones Negociables
 Cedears
 Certificados de valores (CEVA)
 Valores fiduciarios y de corto plazo
 Índices
 Títulos públicos
 Cheques de pago diferido

 UNIDAD IX. OPERACIONES Y CONTRATOS BURSATILES


1.Principios referidos a los contratos de mercado: secreto, transparencia. Operaciones de mercado: contado,
a termino, de futuro , por opciones, de pase, cauciones.

En el Mercado de Valores de Buenos Aires, se pueden realizar operaciones sobre valores negociables,


tanto de Contado como a Plazo y canalizadas a través del sistema de negociación que se elija.

Operaciones de Contado
Las Operaciones de Contado permiten a una persona disponer la compra o venta de una cantidad
determinada de títulos valores a un precio convenido.
En la actualidad, los contados se concretan para ser liquidados en un plazo de: Inmediato (T0), 24 horas
(T+1), 48 horas (T+2) y 72 horas (T+3).
En todos los casos, las operaciones se realizan en el horario establecido para ello, y sobre todos los valores
negociables con cotización. Además, se prevé la concertación de operaciones con liquidación en: pesos,
dólares, y dólares transferencia.
Operaciones a Plazo
Las Operaciones a Plazo son aquellas que concertadas en una fecha dada se liquidan en un período
superior al de contado (más de 72 h.). Como su liquidación está extendida en el tiempo, por ende supone un
riesgo para el Mercado de Valores de Buenos Aires, cuya liquidación garantiza.
Existen varios tipos de Operaciones a Plazo:
 Plazo Firme
 Pase Bursátil
 Caución Bursátil
 Opciones
 Préstamo de Valores
 Ventas en Corto
 
Plazo Firme
Las Operaciones a Plazo Firme son aquellas en las que el comprador y el vendedor concertan la operación
en una fecha determinada y quedan definitivamente obligados, fijando un plazo para su liquidación.
Pase Bursátil
A futuro: Acuerdo de 2 partes de comprar ahora, pagar y entregar después . se utilizaban generalmente para
alimentos y productos agrícolas pero ha evolucionado alcanzando otras actividades como petróleo, soja,
monedas, etc
El Pase Bursátil es un solo contrato instrumentado en una o más liquidaciones, que consiste en la compra o
venta de contado o para un plazo determinado de una especie y la simultánea operación inversa de venta o
compra de la misma especie, para un mismo comitente y en un vencimiento posterior.
Es un contrato que contempla 2 operaciones simultaneas. El inversor ven de valores negociables a un precio
de contado o a plazo y pacta simultáneamente la compra nuevamente de esos valores.

Caución Bursátil
La Caución Bursátil es un pase en el cual el precio de venta al contado es inferior al de cotización y resulta
de los aforos que fija periódicamente el Merval, siendo además el precio de la venta a plazo, superior al de la
venta al contado.
Es similar al pase pero con la diferencia de que al precio de venta de contado se le aplica un aforo (garantía)
determinada por el mercado de valores
Opciones
La Opción es un contrato por el cual una de las partes adquiere el derecho a comprar o a vender una
determina cantidad de títulos valores autorizados, en un período de tiempo establecido, a un precio también
fijado, pagando por ello una determinada suma de dinero o prima.
Préstamo de Valores
El Préstamo de Valores es un contrato por medio del cual un Agente un Operador de Bolsa (Colocador) se
obliga a transferir temporalmente la propiedad de ciertos títulos valores a otro Operador o Agente de Bolsa
(Tomador), quien a su vez se obliga al vencimiento del plazo establecido a restituir al primero otros títulos de
la misma emisora, clase y serie y al pago de la contraprestación convenida y los derechos patrimoniales que
hubieren generado los valores durante la vigencia del contrato.
Ventas en Corto
La Venta en Corto es aquella operación de venta en descubierto concertada de contado en el Mercado de
Concurrencia, con títulos valores obtenidos en préstamo durante la misma sesión de negociación.
2. Fondos comunes de inversión (ley 24.083). concepto, naturaleza jurídica, partes intervinientes: funciones y
responsabilidad. Clases de fondos. Características, reglamento de gestión.

ARTICULO 1º- Se considera FONDO COMUN DE INVERSION al patrimonio integrado por: valores
mobiliarios con oferta pública, metales preciosos, divisas, derechos y obligaciones derivados de operaciones
de futuro y opciones, instrumentos emitidos por entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la
República Argentina y dinero, pertenecientes a diversas personas a las cuales se les reconocen derechos de
copropiedad representados por cuotapartes cartulares o escriturales. Estos fondos no constituyen
sociedades y carecen de personería jurídica.

Tipos de Fondos.
 
En la República Argentina la oferta de Fondos Comunes de Inversión la podemos clasificar, siguiendo los
lineamientos de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, por el objetivo de inversión (que
determina el tipo de activos que componen la cartera) y por los atributos anexos: la moneda del Fondo, la
región donde invierten y el horizonte de inversión
 
Siguiendo este esquema de tipificación encontramos Fondos de:
 
1)       Renta Variable: son Fondos que invierten principalmente en acciones. Unos invierten en acciones
listadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, otros lo hacen en otros mercados de Latinoamérica
(especialmenteMercosur), Estados Unidos de Norteamérica o Europa (a través de inversiones directas
o CEDEAR´s). La cuotaparte está denominada en dólares o pesos y su horizonte de inversión es, por
tratarse de Fondos que invierten en acciones, largo.
 
2)       Renta Fija: son Fondos que invierten principalmente en títulos de deuda pública y/o privada  (títulos
públicos, obligaciones negociables, etc.). Unos invierten en instrumentos de deuda argentinos, otros lo hacen
en activos del exterior en forma directa o a través de CEDEARs (tanto de acciones como de bonos
corporativos extranjeros). La cuotaparte está denominada en dólares o pesos y su horizonte de inversión
puede ser corto, mediano, largo o flexible, dependiendo de las estrategias de inversión establecidas.
 
3)       Renta Mixta; se trata de Fondos a través de los cuales se puede invertir en una combinación de
acciones y títulos de deuda como los descriptos en los casos anteriores. La cuotaparte está denominada en
dólares o pesos y su horizonte de inversión puede ser corto, mediano, largo o flexible, dependiendo de las
estrategias de inversión establecidas.
 
4)       Mercado de Dinero: en esta categoría englobamos a los Fondos de Plazo Fijo y a los Fondos de
Mercado de Dinero. Como ya se ha visto los dos tipos de Fondos tienen comportamientos comunes y la
diferencia esregulatoria. Construyen sus carteras con depósitos en entidades financieras (principalmente
depósitos a plazo fijo y colocaciones a la vista en Entidades Financieras) y deben mantener en todo
momento, al menos, un cuarenta y cinco por ciento (45%) del Patrimonio en colocaciones totalmente
líquidas. La cuotaparte está denominada en pesos o en dólares, invierten en la República Argentina y su
horizonte de inversión es, por el carácter de sus activos, corto; no obstante ello existen cuotapartistas que
mantienen sus inversiones en estos Fondos por largos períodos de tiempo.
 
5)       Cerrados: como se viera anteriormente, estos Fondos pueden tener variados objetivos de inversión
que incluyen proyectos en la economía real (por ejemplo: proyectos agrícolas o inmobiliarios). El horizonte
de inversión está relacionado al objetivo de inversión de cada uno de ellos pero, primordialmente, son de
mediano o largo plazo.

Reglamento de gestión.
ARTICULO 13 - El "Reglamento de Gestión" debe especificar:
a) Planes que se adoptan para la inversión del patrimonio del fondo, especificando los objetivos a alcanzar,
las limitaciones a las inversiones por tipo de activo.
b) Normas y plazos para la recepción de suscripciones rescate de cuotapartes y procedimiento para los
cálculos respectivos.
c) Límites de los gastos de gestión y de las comisiones y honorarios que se percibirán en cada caso por las
sociedades gerente y depositaria. Debe establecerse un límite porcentual máximo anual por todo concepto,
cuya doceava parte se aplica sobre el patrimonio neto del fondo al fin de cada mes. Los gastos, comisiones,
honorarios y todo cargo que se efectúe al fondo no podrán superar al referido límite, excluyéndose
únicamente los aranceles, derechos e impuestos correspondientes a la negociación de los bienes del fondo.
d) Condiciones para el ejercicio del derecho de voto correspondientes a las acciones que integren el haber
del fondo.
e) Procedimiento para la modificación del "Reglamento de Gestión" por ambos órganos del fondo.
f) Término de duración del estado de indivisión del fondo o la constancia de ser por tiempo indeterminado.
g) Causas y normas de liquidación del fondo y bases para la distribución del patrimonio entre los
copropietarios y requisitos de publicidad de la misma.
h) Régimen de distribución a los copropietarios de los beneficios producidos por la explotación del fondo.
i) Disposiciones que deben adoptarse en los supuestos que la sociedad gerente o depositaria no estuvieren
en condiciones de continuarlas funciones que les atribuye esta ley o las previstas en el" Reglamento de
Gestión".
j) Determinación de los topes máximos a cobrar en concepto de gastos de suscripción y rescate.

3.contrato de underwritting.concepto, naturaleza,clases, partes, sus obligaciones


CONCEPTO.-
Contrato por medio del cual una entidad financiera o un banco comercial, se obliga a prefinanciar a una
sociedad comercial (empresa emisora) la emisión de acciones (incorporando nuevos socios) y debentures
(incorporando nuevos acreedores), colocándolas luego en el mercado a mayor valor, ganando así un
porcentaje.
SUJETOS.-
- Activo o Emisor: es aquel que tiene las facultades legales de emitir acciones y debentures (S.A, Soc. en
Comandita por Acciones y Soc. con partic. estatal mayoritaria).
- Sujeto pasivo, Prefinanciador o Underwriter: es aquel que legalmente puede ser intermediario entre
oferta y demanda de esas emisiones, estando autorizado a financiarlas (bancos de inversión, compañías
financieras y bancos comerciales autorizados).

UNIDAD X

1.- Seguros: concepto. Origen y evolución. Fundamentos económicos y bases técnicas del seguro. Ley de
entidades de seguro y su control (Ley 20.091). Control estatal: Superintendencia de seguros. Organización y
atribuciones. Procedimientos y recursos. SUJETOS, ELEMENTOS, CLASES

ARTICULO 2º.- Sólo pueden realizar operaciones de seguros:

a) Las sociedades anónimas, cooperativas y de seguros mutuos;


b) Las sucursales o agencias de sociedades extranjeras de los tipos indicados en el inciso
anterior;

c) Los organismos y entes oficiales o mixtos, nacionales, provinciales o municipales.

Autorización previa.

La existencia o la creación de las sociedades, sucursales o agencias, organismos o entes


indicados en este artículo, no los habilita para operar en seguros hasta ser autorizados por la
autoridad de control.

Inclusiones dentro del régimen de la Ley.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) es una entidad pública descentralizada,


que depende del Ministerio de Economía y Producción.
La función de la SSN es la supervisión de las compañías de Seguros y reaseguros en la
República Argentina para garantizar un mercado solvente, estable y eficiente que proteja los
intereses de los asegurados.
Asimismo, la SSN autoriza nuevas entidades y garantiza el cumplimiento de las normativas y
regulaciones vigentes. 
Además, se encarga de realizar relevamientos del mercado, actividades de evaluación, control
e inspección de los operadores, y de brindar información y asesoramiento a los asegurados.

2.- Ley de seguros (Ley 17418). El contrato de seguro: concepto.


CONCEPTO:
La ley 17418 en su art 1 define a este contrato diciendo que :"Hay contrato de seguro cuando el
asegurador se obliga, mediante una prima o cotización a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida
si ocurre el evento previsto".

ETIMOLOGIA: La palabra seguro proviene del latín "SECURUS", es un adjetivo que significa que la
cosa no corre peligro.-

CARACTERES:
a) bilateral, b) consensual, c) oneroso, d) aleatorio, e) de tracto sucesivo, f) por adhesión,
g) nominado y típico, h) formal e i) comercial.
b)
El seguro es un contrato único, de ejecución continuada aunque este dividido en términos periódicos para
facilitar el pago de la prima y que en ciertos contratos el asegurado sea libre de abandonarlo
al  vencimiento  de cada periodo.
El consentimiento dado al comienzo rige a todo el contrato por su entera duración, el riesgo se determina
una sola vez, al fijarse la prima se considera toda la duración.
PARTES
 A. ASEGURADO: Titular del interés asegurado. En algunas disposiciones la ley emlea la
denominación de "tomador" del seguro. Esas normas se refieren a consecuencias del contrato de seguros
respecto de quien puede no ser el titular del interés asegurado, no obstante haber celebrado el contrato. El
beneficiario del seguro de vida o del seguro colectivo no es parte en el contrato, ya que en principio no
asume ni se le imponen obligaciones. Cuando el seguro de vida se celebra sobre la vida de un tercero, se
requiere el consentimiento por escrito del tercero o representante legar. Pero este consentimiento no lo hace
parte en el contrato.
 B. ASEGURADOR: Empresa de seguros autorizado por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DE LA NACION. Su funcionamiento exige la acumulación de una masa de riesgos, para la realización de la
hipótesis estadística que la funda y la formación de su fondo de primas que permita afrontar las obligaciones
asumidas. La SSN exige que se trate de S.A., mutuales o cooperativas expresamente autorizadas.
 C. SSN:  (ver mas arriba concepto)
Clases
a.- Seguros patrimoniales (o de intereses) (Cap. II Título I).
b.- Seguros de personas (Cap. III Título I).
a.- Seguros de daños patrimoniales
Los seguros de daños patrimoniales cubren el Interés (por eso se los denomina también seguros de interés)
que una persona puede tener respecto de una cosa o de un derecho determinado (por ejemplo el
interés del propietario respecto de su casa, que no se la destruya con un incendio, o que le roben
determinados objetos, o que se reparen daños sufridos en un accidente de tránsito a su vehículo). Este
seguro también comprende el interés que pueda tener respecto del patrimonio en general, para el caso que
éste pueda verse gravado por una obligación, nacida de alguna circunstancias que generen responsabilidad
por ejemplo un accidente de tránsito sito contra un tercero, por ello se llama seguro de responsabilidad civil.
b.- Seguros de personas
Presentan dos variedades:
a.- Los seguros de vida, relativos a la duración de la vida humana, que constituye el eje sobre el cual giran
(pudiendo darse tanto bajo la forma de seguro para el caso de ocurrir el fallecimiento del asegurado, como
también para la hipótesis de que éste sobreviva determinado lapso, e incluso formas mixtas comprensivas
de ambos casos) y
b.- Los seguros cuyo funcionamiento no está vinculado a la duración de la vida del asegurado sino a
sucesos o accidentes que puedan provocar un daño en la salud, en la integridad física o la pérdida de la
vida (seguros de accidentes personales).

Elementos específicos:
- Riesgo.
- Prima.
- Interés asegurado.
a.- Riesgo: constituye el punto central del seguro, el evento alrededor del cual giran todos los demás
aspectos de la relación asegurativa. Es precisamente para ampararse de los riesgos que los amenazan, que
las personas recurren al seguro a fin de neutralizar económicamente los perjuicios, también económicos,
provocados por el siniestro.
La incertidumbre es la cualidad esencial del riesgo, por ello si no hay tal incertidumbre (ya fuera porque el
riesgo ya se produjo o por haber desaparecido la posibilidad de su acaecimiento) el contrato sería nulo. La
incertidumbre en el acaecimiento del siniestro presume la posibilidad de que ocurra y éste, debe ser de tal
naturaleza, que sea posible que acontezca, pero que al mismo tiempo resulte incierto si sucederá o no.
Prima:
En el sentido amplio se refiere al precio del seguro. Es decir a lo que el asegurado debe pagar por el
mismo. En sentido restringido o técnico, es el costo del riesgo conforme a los análisis y cálculos
estadísticos.
Interés asegurado: es fundamental tener en cuenta que con el seguro, lo que busca el asegurado es cubrir
ese interés económico que advierte amenazado por un riesgo; es decir, que lo que asegura es ese interés y
no la cosa o bien sobre el que dicho interés reposa. El interés es, en última instancia, la necesidad del
mantenimiento de la integridad de la cosa sobre la que recae. De allí, que la indemnización no puede
superar la medida de ese interés; de otra manera, el seguro daría lugar a enriquecimiento, lo que es
contrario a su esencia indemnizatoria (esto sirve para diferenciar al seguro de la relación de juego o
apuesta).

Obligaciones del asegurado:

Pagar la prima: es una carga puesto que perjudica directamente su derecho. Debe pagar la prima quien se
haya obligado a hacerlo en la póliza y que no siempre es el beneficiario. El pago debe hacerse al asegurador
o persona expresamente autorizada por éste; la autorización puede surgir de las circunstancias de hecho, tal
como la posesión de recibos oficiales.

Mantener el estado del riesgo - Arts. 38/40: Dado que el seguro es contratado en base a un determinado
estado de riesgo al que se encuentra sometido el bien protegido, el asegurado asume la obligación de no
agravar dicho estado.

Si la agravación nace como consecuencia de un hecho atribuible al asegurado, la cobertura queda


suspendida y el asegurador cuenta con un plazo de 7 días para notificar la rescisión del contrato.

La falta de denuncia de la agravación perjudica el derecho del asegurado sobre el cobro del siniestro, salvo
que hubiere actuado sin dolo o que no conociera la agravación del riesgo.

Informar el siniestro (3 días): Sólo puede alegarse y probarse que no se ha informado del siniestro por
desconocimiento del hecho.

Informar los daños sufridos - Art. 46: el asegurado no sólo se obliga a informar del hecho sino que debe
entregar al asegurador la totalidad de las informaciones atinentes al mismo, con perfecta explicación de los
daños producidos, el volumen de ellos, etc.
Prevenir el siniestro - Art. 72: El seguro obliga al asegurado a adoptar la totalidad de los recaudos para
que ese daño no se produzca. La violación de esta carga, con culpa grave o dolo del asegurado, perjudica
su derecho al cobro de la indemnización. La obligación no sólo se limita a prevenir el siniestro, sino a evitar
las ocasiones que permitan su producción.

Obligaciones del asegurador

Obligación de indemnizar: Es la principal obligación a su cargo. Debe afrontar las consecuencias del
siniestro, de acuerdo a los términos de la póliza o dentro de los 15 días de aceptada la indemnización
propuesta por el asegurado. Éste puede munirse de la totalidad de la información necesaria sobre la forma
de ocurrencia del siniestro para luego afrontar el pago de la indemnización.

Pronunciamiento sobre el derecho - Art. 56: Se trata de manifestarse sobre el derecho del asegurado al
pago de la indemnización, bajo pena de que el silencio pueda ser entendido como aceptación del reclamo.

Determinación de la indemnización - Liquidador - Art. 57: Cuando no exista una base cierta para la
determinación de la indemnización, debe sujetarse el monto a pagar a juicio de peritos calificados para
determinar el mismo. El perito debe actuar en base al real estado de las cosas, determinando con precisión
el monto del perjuicio, pudiendo su tarea ser controlada por peritos de parte.

¿Qué es interés asegurable?

Se entiende por tal (interés) la relación lícita de valor económico sobre un bien.

Cuando esta relación se halla amenazada por un riesgo, es lo que se llama un interés asegurable (arts. 2 y
60, Ley de Seguros).

La existencia del interés asegurable es esencial en el contrato de seguros, porque –y esto es fundamental-
constituye su objeto. Impide que se convierta en una apuesta y es la medida de la indemnización
El riesgo es la causa del contrato de seguro y el interés asegurable es el objeto del mismo.

UNIDAD XI: Contratos de seguros en particular


1.- Distintas clases de seguros: sus diferencias.

2.- Seguro de daños patrimoniales. Seguro de incendio: características. Seguro de robo. Riesgos excluidos.
Prueba del siniestro. Seguro de la agricultura: nociones; riesgos cubiertos, indemnización, duración. Seguro
de transporte; concepto. Clasificación, delimitación, comienzo y fin de la cobertura, abandono,
indemnización. Seguro de responsabilidad civil: concepto; riesgos cubiertos y excluidos. Pluralidad de
damnificados. Privilegios del damnificado. Acción directa y citación en garantía. Defensas oponibles por el
asegurador.

Seguro de incendio

Daño indemnizable Art. 85. El asegurador indemniza el daño causado a los bienes por la acción
directa o indirecta del fuego, por las medidas para extinguirlo, las de demolición, de evacuación, u
otras análogas.

Cobertura: Se ampara la pérdida de la posesión de los bienes del Asegurado como consecuencia de
Robo, excluido expresamente el Hurto.

Seguro por Responsabilidad Civil


La compañía aseguradora se responsabilizará por los reclamos que terceros realicen a la persona
asegurada. Los hechos y circunstancias por las cuales responderá deberán estipularse en la póliza pero no
podrá responder por responsabilidad penal. 
Existen diferentes tipos de cobertura: profesional (arquitectos, médicos, etc.), clubes, empresarias,
estacionamientos, carteles y/o letreros, consorcios, calderas, construcciones, vehículos, productos y hechos
privados.

Seguro Agropecuario
Cubre los potenciales daños que afecten a las explotaciones agrícolas y animales. Permite asegurar contra
granizos, catástrofes naturales, muerte o enfermedad de los animales domésticos de raza, incendio, robo o
hurto en la casa principal y de maquinarias agrícolas, incendio de alambrados y sembrados, responsabilidad
civil por el uso de maquinarias agrícolas, entre otras prestaciones.

Seguro de transporte
Cubren las mercaderías y/o efectos transportados por vía terrestre, aérea o marítima. Permite combinar
distintas coberturas para brindar protección total a los bienes dependiendo del tipo de transporte.

3.- Seguros de personas. Seguros sobre la vida: concepto, caracteres, modalidades, dolo o culpa grave.

Seguro de Vida
Otorga una compensación monetaria a los beneficiarios en caso de que el asegurado muera o sufra
incapacidad total o parcial. El monto que recibirán así como los gastos que pueda cubrir (médicos,
hospitalarios, servicios de velatorio, etc.) dependerá del plan elegido

Los Seguros de Vida brindan a quienes los toman, la protección de las personas que tienen a su cargo,
garantizando a las mismas un nivel de calidad de vida acorde con el monto del seguro. Esto se debe a
que el propósito básico del Seguro de Vida es otorgar una indemnización a los beneficiarios o herederos
legales en caso de fallecimiento del Asegurado.
Este beneficio consiste en una suma de dinero llamada Capital Asegurado que puede pagarse de una sola
vez o bien en forma de una renta financiera. Los destinatarios de esta suma de dinero son los beneficiarios
designados en la póliza. Estos pueden ser los familiares del Asegurado, sus socios, sus acreedores, etc.
Para determinar qué tipo de Seguro de Vida se necesita contratar se deben analizar las necesidades de la
familia, en caso de fallecimiento de quien genera los ingresos del hogar.
De esta forma, el Seguro de Vida y/o el Seguro de Vida con Ahorro tienen por objeto:
         Proveer ingresos al cónyuge e hijos por un plazo determinado
         Proveer ingresos para la educación de los hijos
         Cancelar saldos de deuda (hipotecarios, prendarios, crediticias o personales)
         Pagar deudas del Asegurado, tal como servicios médicos, fúnebres, etc.
         Proveer un fondo para una futura jubilación
En definitiva, el Seguro de Vida da una seguridad económica a los beneficiarios cuya estabilidad financiera
puede verse amenazada ante la muerte del Asegurado.

4.- Reaseguro: concepto, naturaleza jurídica. Modalidades. Retrocesión. Obligaciones del asegurado y del
reasegurado. Reaseguro y subrogación del asegurador.

REASEGURO Art. 159. El asegurador puede, a su vez asegurar los riesgos asumidos, pero es el único
obligado con respecto al tomador del seguro.

UNIDAD XII

3.- Transporte de cosas: derechos y obligaciones de las partes y del destinatario. Responsabilidad del
transportista (solo pregunta punto 3, agrego punto 1, 2 , 4 y 6 )

1.- CONTRATO DE TRASPORTE: DEFINICION: Hay contrato de transporte cuando una parte llamada
transportista o porteador se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro, y la otra, llamada
pasajero o cargador, se obliga a pagar un precio o flete.

CLASES:

Según el medio natural donde opera: Terrestre, Aéreo o Marino.

Según su función: Nacional, Internacional o Mixto.

Según el modo: Ordinario o Multimodal, intermodal o combinado.

Según el objeto: cosas o personas


ELEMENTOS TIPIFICANTES:

Son elementos específicos o tipificantes del contrato de transporte, los siguientes: 1) desplazamiento, es


decir,necesidad de traslación de una persona o cosa; 2) un itinerario o camino a seguir por el  empresario de
transporte:

puede ser convencional, reglamentario o determinada por la costumbre; 3) el precio o flete que puede ser
convencional o impuesto (fijado por el estado); 4) la carga o conjunto de cosas a transportar, que debe ser
especificada y que se concreta en la carta de porte; 5) el término o plazo que es esencial en el transporte y
que puede ser convenido, reglamentario o determinado por la costumbre.

RESPONSABILIDAD GENERAL DEL TRANSPORTISTA: (REMITE AL ART. SIG.) ARTÍCULO 1757.- Hecho
de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de
las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados
o por las circunstancias de su realización.
La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la
realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención.

TRANSPORTE SUCESIVO O COMBINADO: ARTÍCULO 1287.- Transporte sucesivo o combinado. En los


transportes sucesivos o combinados a ejecutar por varios transportistas, cada uno de ellos responde por los
daños producidos durante su propio recorrido.
Pero si el transporte es asumido por varios transportistas en un único contrato, o no se puede determinar
dónde ocurre el daño, todos ellos responden solidariamente sin perjuicio de las acciones de reintegro.

2.- Transporte de personas: derechos y obligaciones de las partes, responsabilidad del transportista. Forma
y prueba.

2.- TRANSPORTE DE PERSONAS: El transporte de personas comprende, además del traslado, las
operaciones de embarco y desembarco.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES: Obligaciones del transportista. Son obligaciones del


transportista respecto del pasajero:
a. proveerle el lugar para viajar que se ha convenido o el disponible reglamentariamente habilitado;
b. trasladarlo al lugar convenido;
c. garantizar su seguridad;
d. llevar su equipaje.
ARTÍCULO 1290.- Obligaciones del pasajero. El pasajero está obligado a:
a. pagar el precio pactado;
b. presentarse en el lugar y momentos convenidos para iniciar el viaje;
c. cumplir las disposiciones administrativas, observar los reglamentos establecidos por el transportista para
el mejor orden durante el viaje y obedecer las órdenes del porteador o de sus representantes impartidas con
la misma finalidad;
d. acondicionar su equipaje, el que debe ajustarse a las medidas y peso reglamentarios.
ARTÍCULO 1291.- Extensión de la responsabilidad. Además de su responsabilidad por incumplimiento del
contrato o retraso en su ejecución, el transportista responde por los siniestros que afecten a la persona del
pasajero y por la avería o pérdida de sus cosas.
ARTÍCULO 1292.- Cláusulas limitativas de la responsabilidad. Las cláusulas que limitan la responsabilidad
del transportista de personas por muerte o daños corporales se tienen por no escritas.
ARTÍCULO 1293.- Responsabilidad por el equipaje. Las disposiciones relativas a la responsabilidad del
transportista de cosas por la pérdida o deterioro de las cosas transportadas, se aplican a la pérdida o
deterioro del equipaje que el pasajero lleva consigo, con la salvedad de lo previsto en el artículo 1294.
ARTÍCULO 1294.- Cosas de valor. El transportista no responde por pérdida o daños sufridos por objetos de
valor extraordinario que el pasajero lleve consigo y no haya declarado antes del viaje o al comienzo de éste.
Tampoco es responsable por la pérdida del equipaje de mano y de los demás efectos que hayan quedado
bajo la custodia del pasajero, a menos que éste pruebe la culpa del transportista.

1304. derechos del destinatario. Los dchos nacidos del contrato de transporte corresponden al destinatario
desde que las cosas llegan a destino , o desde que debía llegar y reclamo al transportista, habiendo pagado
el transporte.

. El transportista debe entregar las cosas al destinatario en el mismo estado que las recibió.
3.- Transporte de cosas: derechos y obligaciones de las partes y del destinatario. Responsabilidad del
transportista.

3.- Transporte de cosas


ARTÍCULO 1296.- Obligaciones del cargador. El cargador debe declarar el contenido de la carga, identificar
los bultos externamente, presentar la carga con embalaje adecuado, indicar el destino y el destinatario, y
entregar al transportista la documentación requerida para realizarlo.
Si se requieren documentos especiales, el cargador debe entregarlos al porteador al mismo tiempo que las
cosas a transportar.
ARTÍCULO 1297.- Responsabilidad del cargador. El cargador es responsable de los daños que sufran el
transportista, otros cargadores o terceros, que deriven de la omisión o la inexactitud de las indicaciones o de
la falta de entrega o de la irregularidad de la documentación.

4.- Forma y prueba: carta de porte, guía. Precio.

ARTÍCULO 1298.- Carta de porte. El transportista tiene derecho a requerir del cargador que suscriba un
documento que contenga las indicaciones enunciadas en el artículo 1296 y las estipulaciones convenidas
para el transporte. Su emisión importa recibo de la carga.
ARTÍCULO 1299.- Segundo ejemplar. El cargador tiene derecho a exigir al porteador que suscriba y le
entregue copia de la carta de porte. Este documento se llama segundo ejemplar de la carta de porte y puede
ser nominativo, a la orden o al portador.
Si el transportista ha librado el segundo ejemplar de la carta de porte a la orden, los derechos nacidos del
contrato frente a aquél, son transmisibles por endoso.
ARTÍCULO 1300.- Guía. Si no hay carta de porte, el cargador tiene derecho a exigir al transportista que le
entregue un recibo de carga, denominado guía, con el mismo contenido de aquélla.

5.- Transporte multimodal de mercaderías. (Ley 24.921). Definiciones legales. Ámbito de aplicación. Forma y
Prueba del contrato. Responsabilidad del operador y del expedidor. Aviso y constatación de daños. Ejercicio
de pretensiones.

5.- Transporte multimodal de mercaderías: El que se realiza en virtud de un contrato de transporte


multimodal utilizando como mínimo, dos modos diferentes de porteo a través de un solo operador, que
deberá emitir un documento único para toda la operación, percibir un solo flete y asumir la responsabilidad
por su cumplimiento.

6.- Los Incoterms: definición, clases, contratación internacional.

6.- INCOTERMS: Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de
Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de
compraventa internacional.

Los Incoterms determinan:


 El alcance del precio.
 En que momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del vendedor
hacia el comprador.
 El lugar de entrega de la mercadería.
 Quién contrata y paga el transporte
 Quién contrata y paga el seguro
 Qué documentos tramita cada parte y su costo.
UNIDAD XIII: Contratos típicamente comerciales
1.- Contratos Cuenta corriente: concepto, naturaleza jurídica y caracteres. Cuenta simple o de gestión.
Objeto, negociaciones sobre las que se puede recaer. Personas que pueden celebrar el contrato. Prueba,
forma. Remesas: concepto. Efectos: esenciales y naturales.- Duración, terminación. Clausura parcial y
definitiva, determinación del saldo: ejecutabilidad. Garantías del saldo. Prescripción.

La cuenta corriente (mercantil) es un contrato bilateral y conmutativo,por el cual:  una de las partes remite a
la otra, o recibe de ella en propiedad,  cantidades de dinero u otros valores, sin aplicación a empleo
determinado, ni obligación de tener a la orden una cantidad o un valor equivalente,  
pero a cargo de: - "acreditar" al remitente por sus remesas, 
- liquidarlas en las épocas convenidas, 
- compensarlas de una sola vez hasta la concurrencia del "débito y crédito", y  - pagar el saldo.

Dos partes efectúan remesas reciprocas de dinero u otros valores sin aplicación determinada. De modo que
los valores se funden en una sola cuenta perdiendo su individualidad (no puede determinarse a priori quien
es deudor y quien es acreedor)
Caracteres
.
2. Es bilateral porque engendra obligaciones para ambas partes, de ejecución continuada o sucesiva.
3. Es consensual, se origina por voluntad de las partes; siendo condición de "habilitación", la provisión de
fondos, o autorización para girar en descubierto.-
4. Es oneroso, los bancos suelen cobrar intereses y gastos por las gestiones, o intereses del descubierto.

Cuenta simple o de gestión: crédito otorgado por los comerciantes a sus clientes para realizar compras, sin
pagarles en el momento, difiriendo la obligación de pago hasta un determinado monto o por un tiempo

2.- Contrato de Corretaje: definición, elementos tipificantes, derechos y obligaciones de las


partes.Prohibiciones para el corredor.

corretaje: ARTÍCULO 1345.- Definición. cuando una persona, denominada corredor, se obliga ante otra, a
mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios, sin tener relación de dependencia o
representación con ninguna de las partes.
ARTÍCULO 1346.- Conclusión del contrato de corretaje. Sujetos. se entiende concluido, si el corredor está
habilitado para el ejercicio profesional del corretaje, por su intervención en el negocio, sin protesta expresa
hecha saber al corredor contemporáneamente con el comienzo de su actuación o por la actuación de otro
corredor por el otro comitente. Si el comitente es una persona de derecho público, el contrato de corretaje
debe ajustarse a las reglas de contratación pertinentes. Pueden actuar como corredores personas humanas
o jurídicas.
ARTÍCULO 1347.- Obligaciones del corredor. El corredor debe:
a. asegurarse de la identidad de las personas que intervienen en los negocios en que media y de su
capacidad legal para contratar;
b. proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de mencionar supuestos
inexactos que puedan inducir a error a las partes;
c. comunicar a las partes todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que de algún modo
puedan influir en la conclusión o modalidades del negocio;
d. mantener confidencialidad de todo lo que concierne a negociaciones en las que interviene, la que sólo
debe ceder ante requerimiento judicial o de autoridad pública competente;
e. asistir, en las operaciones hechas con su intervención, a la firma de los instrumentos conclusivos y a la
entrega de los objetos o valores, si alguna de las partes lo requiere;
f. guardar muestras de los productos que se negocien con su intervención, mientras subsista la posibilidad
de controversia sobre la calidad de lo entregado.
ARTÍCULO 1348.- Prohibición.Está prohibido al corredor:
a. adquirir por sí o por interpósita persona efectos cuya negociación le ha sido encargada;
b. tener cualquier clase de participación o interés en la negociación o en los bienes comprendidos en ella.

3.- Contrato de Arbitraje: definición, forma, controversias excluidas, clases, competencia, efectos, cláusulas
facultativas. Árbitros: designación, obligaciones, retribución.

3.-ARBITRAJE : ARTÍCULO 1649.- Definición. cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o
más árbitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de
una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado en la que no se
encuentre comprometido el orden público.
ARTÍCULO 1650.- Forma. El acuerdo de arbitraje debe ser escrito y puede constar en una cláusula
compromisoria incluida en un contrato o en un acuerdo independiente o en un estatuto o reglamento.
La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula compromisoria constituye
contrato de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula
forma parte del contrato.
ARTÍCULO 1651.- Controversias excluidas. Quedan excluidas del contrato de arbitraje
a. las materias que se refieren al estado civil o la capacidad de las personas;
b. las cuestiones de familia;
c. las vinculadas a derechos de usuarios y consumidores;
d. los contratos por adhesión cualquiera sea su objeto;
e. las derivadas de relaciones laborales.
Las disposiciones de este Código relativas al contrato de arbitraje no son aplicables a las controversias en
que sean parte los Estados nacional o local.
ARTÍCULO 1652.- Clases de arbitraje. Pueden someterse a la decisión de arbitradores o amigables
componedores, las cuestiones que pueden ser objeto del juicio de árbitros. Si nada se estipula en el
convenio arbitral acerca de si el arbitraje es de derecho o de amigables componedores, o si no se autoriza
expresamente a los árbitros a decidir la controversia según equidad, se debe entender que es de derecho.

ARTÍCULO 1654.- Competencia. Excepto estipulación en contrario, el contrato de arbitraje otorga a los
árbitros la atribución para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la
existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo
de la controversia.
ARTÍCULO 1656.- Efectos. Revisión de los laudos arbitrales .El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir
lo estipulado y excluye la competencia de los tribunales judiciales sobre las controversias sometidas a
arbitraje, excepto que el tribunal arbitral no esté aun conociendo de la controversia, y el convenio parezca
ser manifiestamente nulo o inaplicable.
En caso de duda ha de estarse a la mayor eficacia del contrato de arbitraje.
Los laudos arbitrales pueden ser revisados ante la justicia competente por la materia y el territorio cuando se
invoquen causales de nulidad, total o parcial. En el contrato de arbitraje no se puede renunciar a la
impugnación judicial del laudo definitivo que fuera contrario al ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO 1658.- Cláusulas facultativas. Se puede convenir:
a. la sede del arbitraje;
b. el idioma en que se ha de desarrollar el procedimiento;
c. el procedimiento al que se han de ajustar los árbitros en sus actuaciones. A falta de acuerdo, el tribunal
arbitral puede dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado;
d. el plazo en que los árbitros deben pronunciar el laudo. Si no se ha pactado el plazo, rige el que establezca
el reglamento de la entidad administradora del arbitraje, y en su defecto el que establezca el derecho de la
sede;
e. la confidencialidad del arbitraje;
f. el modo en que se deben distribuir o soportar los costos del arbitraje.
ARTÍCULO 1659.- Designación de los árbitros. El tribunal arbitral debe estar compuesto por uno o más
árbitros en número impar. Si nada se estipula, los árbitros deben ser 3. Las partes pueden acordar
libremente el procedimiento para el nombramiento del árbitro o los árbitros.
A falta de tal acuerdo:
a. en el arbitraje con 3 árbitros, cada parte nombra un árbitro y los 2 árbitros así designados nombran al
tercero. Si una parte no nombra al árbitro dentro de los 30 días de recibido el requerimiento de la otra parte
para que lo haga, o si los 2 árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los 30
días contados desde su nombramiento, la designación debe ser hecha, a petición de una de las partes, por
la entidad administradora del arbitraje o, en su defecto, por el tribunal judicial;
b. en el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del
árbitro, éste debe ser nombrado, a petición de cualquiera de las partes, por la entidad administradora del
arbitraje o, en su defecto, por el tribunal judicial.
Cuando la controversia implica más de 2 partes y éstas no pueden llegar a un acuerdo sobre la forma de
constitución del tribunal arbitral, la entidad administradora del arbitraje, o en su defecto, el tribunal judicial
debe designar al árbitro o los árbitros.
ARTÍCULO 1662.- Obligaciones de los árbitros. El árbitro que acepta el cargo celebra un contrato con cada
una de las partes y se obliga a:
a. revelar cualquier circunstancia previa a la aceptación o que surja con posterioridad que pueda afectar su
independencia e imparcialidad;
b. permanecer en el tribunal arbitral hasta la terminación del arbitraje, excepto que justifique la existencia de
un impedimento o una causa legítima de renuncia;
c. respetar la confidencialidad del procedimiento;
d. disponer de tiempo suficiente para atender diligentemente el arbitraje;
e. participar personalmente de las audiencias;
f. deliberar con los demás árbitros;
g. dictar el laudo motivado y en el plazo establecido.
En todos los casos los árbitros deben garantizar la igualdad de las partes y el principio del debate
contradictorio, así como que se dé a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos.
.
ARTÍCULO 1664.- Retribución de los árbitros. Las partes y los árbitros pueden pactar los honorarios de
éstos o el modo de determinarlos. Si no lo hicieran, la regulación se hace por el tribunal judicial de acuerdo a
las reglas locales aplicables a la actividad extrajudicial de los abogados.
4.- Prenda con registro. Concepto, origen. Antecedentes. Bienes susceptibles de prendar. Operaciones
garantizables.

ARTÍCULO 2219.- Concepto. es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o créditos
instrumentados. Se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios, por contrato formalizado en
instrumento público o privado y tradición al acreedor prendario o a un tercero designado por las partes.
ARTÍCULO 2220.- Prenda con registro. puede constituirse para asegurar el pago de una suma de dinero, o
el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones a las que los contrayentes le atribuyen, a los efectos de la
garantía prendaria, un valor consistente en una suma de dinero, sobre bienes que deben quedar en poder
del deudor o del tercero que los haya prendado en seguridad de una deuda ajena.
BIENES SUSCEPTIBLES DE PRENDAR: 1) las cosas muebles; los inmuebles no son susceptibles de ser
entregados en prenda, aunque existe respecto de ellos un instituto análogo al de la prenda, que es
la anticresis.
Todas las cosas muebles pueden darse en prenda siempre que se hallen en el comercio, es decir, que
puedan ser susceptibles de venta o cesión.
Dentro del concepto de cosas pignorables deben incluirse las fungibles e inclusive el dinero. Se ha declarado
que el dinero entregado en garantía del cumplimiento delas obligaciones del contrato de locación importa
una prenda sobre dicha suma; también tiene este carácter la entrega de una suma de dinero en garantía de
pago del suministro de corriente eléctrica; la depositada por el procurador en garantía del correcto
desempeño de su profesión.
Es necesario decir, sin embargo, que la prenda de dinero asume un carácter especial, porque en definitiva,
elacreedor prendario se convierte en propietario del dinero y su obligación consiste en devolver una suma
igual.
Las cosas ajenas no pueden darse en prenda.
Para que las cosas puedan darse en prenda, debe tratarse de objetos individualizados y existentes; no se
concibe la prenda sobre una cosa futura o no individualizada, porque tales objetos no pueden entregarse
al acreedor, requisitosin el cual no existe la prenda.
Sin embargo, una cosa futura puede ser objeto de una promesa de prenda, promesa que obligara al
promitente a constituir la prenda si la cosa llega a existir.
2) también pueden darse en prenda los créditos siempre que consten en un título por escrito. En principio,
toda clase de créditos puede ser objeto de la prenda; documentos de créditos civiles
o comerciales, pagarés, título de la deuda pública, acciones de compañías, debentures, etcétera

5.- Acreedores. Clases: fija y flotante. Ejecución judicial.

5.-PRENDA FIJO Y FLOTANTE: La prenda puede ser fija o flotante. La fija se da cuando se constituye sobre
bienes muebles o semovientes (que se mueven por sí mismos, como el ganado) y los frutos o productos,
aunque estén pendientes o se encuentren en pie. Las cosas inmuebles por su destino, incorporadas a una
finca hipotecada, sólo pueden prendarse con la conformidad del acreedor hipotecario. 
La prenda flotante se constituye sobre mercaderías y materias primas en general, pertenecientes a un
establecimiento comercial o industrial. Este tipo de prenda afecta las cosas originariamente prendadas y las
que resulten de su transformación, tanto como las que se adquieran para reemplazarlas; y no restringe la
disponibilidad de todas ellas, a los efectos de la garantía.
EJECUCION JUDICIAL: La acción prendaria compete al juez de Comercio del lugar convenido para pagar el
crédito, o del lugar en que según el contrato se encontraban o se encuentran situados los bienes, o del lugar
del domicilio del deudor, a opción del ejecutante.
Presentada la demanda con el certificado, se despachará mandamiento de embargo y ejecución como en el
juicio ejecutivo; el embargo se notificará al encargado del registro y a las oficinas que perciban patentes o
ejerciten control sobre los bienes prendados. La intimación de pago no es diligencia esencial. En el mismo
decreto en que se dicten las medidas anteriores, se citará de remate al deudor, notificándole que si no opone
excepción legítima en el término de (3) días perentorios, se llevará adelante la ejecución y se ordenará la
venta de la prenda

UNIDAD XIV

1.- Contrato de Factoraje: definición y antecedentes. Función económica, clases. Elementos tipificantes.
Derechos y obligaciones de las partes. Notificación al deudor cedido.

CLASES.-
Celebrado el contrato, el factoreado cede los créditos al factor, y a partir de allí el factoring puede presentar
diferentes modalidades:
A) factoring "con financiación" (o "a la vista"): el factor adelanta al factoreado el monto de los créditos
antes que estos venzan. Esta modalidad a la vez puede ser:
- "con asunción de riesgo" (el factor asume el riesgo de que los clientes del factoreado no paguen). Ej: si los
deudores resultan insolventes, el factor no puede exigirle la repetición al factoreado.
- "sin asunción de riesgo" (el factor no asume dicho riesgo). Ej: si los deudo res resultan insolventes, el factor
puede exigirle la repetición al factoreado.

B) factoring "sin financiación" (o "al vencimiento"): el factor paga al factoreado el monto de los créditos a
medida que los mismos van venciendo.
En el factoring "sin financiación" el factor siempre asumirá el riesgo de la cobranza porque de lo contrario
carecería de sentido el contrato, no habría adelanto del dinero y el factor pagaría si logra cobrar. Resulta
obvio que si el factor asume el riesgo de la cobranza la comisión que descontará será mayor.
FUNCIÓN.-
El factoreado cobra inmediatamente el monto de los créditos sin tener que esperar a sus vencimientos y no
asume el riesgo de los morosos e insolventes (con financiación y con asunción de riesgo),
El factor se verá beneficiado con la diferencia.
DIFERENCIA CON LA CESIÓN DE CRÉDITOS.-
- La cesión de créditos es un contrato de ejecución instantánea; el factoring es un contrato de duración.
- En la cesión de créditos, si el cedente es de buena fe no garantiza la solvencia del deudor cedido; en el
factoring si el factor no asume el riesgo de cobranza y el crédito se vuelve incobrable, el factoreado debe
devolver el precio recibido.

1.- CONTRATO DE FACTORAJE: Definición. cuando una de las partes, denominada factor, se obliga a
adquirir por un precio en dinero determinado o determinable los créditos originados en el giro comercial de la
otra, denominada factoreado, pudiendo otorgar anticipo sobre tales créditos asumiendo o no los riesgos.
ARTÍCULO 1422.- Otros servicios. La adquisición puede ser complementada con servicios de administración
y gestión de cobranza, asistencia técnica, comercial o administrativa respecto de los créditos cedidos.
ARTÍCULO 1423.- Créditos que puede ceder el factoreado. Son válidas las cesiones globales de parte o
todos los créditos del factoreado, tanto los existentes como los futuros, siempre que estos últimos sean
determinables.
ARTÍCULO 1424.- Contrato.Elementos que debe incluir. El contrato debe incluir la relación de los derechos
de crédito que se transmiten, la identificación del factor y factoreado y los datos necesarios para identificar
los documentos representativos de los derechos de crédito, sus importes y sus fechas de emisión y
vencimiento o los elementos que permitan su identificación cuando el factoraje es determinable.
ARTÍCULO 1428.- Notificación al deudor cedido.La transmisión de los derechos del crédito cedido debe ser
notificada al deudor cedido por cualquier medio que evidencie razonablemente la recepción por parte de
éste.

2.Contrato de Leasing. Concepto. Objeto, partes, elementos, obligaciones y derechos

ARTÍCULO 1227.-Concepto. En el contrato de leasing el dador conviene transferir al tomador la tenencia de


un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere una opción de
compra por un precio.
ARTÍCULO 1228.- Objeto. Pueden ser objeto del contrato cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o
modelos industriales y software, de propiedad del dador o sobre los que el dador tenga la facultad de dar en
leasing.
ARTÍCULO 1229.- Canon. El monto y la periodicidad de cada canon se determina convencionalmente.
ARTÍCULO 1230.- Precio de ejercicio de la opción debe estar fijado en el contrato o ser determinable según
procedimientos o pautas pactadas.
ARTÍCULO 1231.- Modalidades en la elección del bien.El bien objeto del contrato puede:
a. comprarse por el dador a persona indicada por el tomador;
b. comprarse por el dador según especificaciones del tomador o según catálogos, folletos identificadas por
éste;
c. comprarse por el dador, quien sustituye al tomador en un contrato de compraventa que éste haya
celebrado;
d. ser de propiedad del dador con anterioridad a su vinculación contractual con el tomador;
e. adquirirse por el dador al tomador por el mismo contrato o habérselo adquirido con anterioridad;
f. estar a disposición jurídica del dador por título que le permita constituir leasing sobre él.
ARTÍCULO 1232.- Responsabilidades, acciones y garantías en la adquisición del bien. El tomador puede
reclamar del vendedor, sin necesidad de cesión, todos los derechos que emergen del contrato de
compraventa. El dador puede liberarse de las responsabilidades de entrega y de la obligación de
saneamiento.
En aquellos casos en que el dador es fabricante, importador, vendedor o constructor del bien dado en
leasing, el dador no puede liberarse de la obligación de entrega y de la obligación de saneamiento.
En los casos del inciso e) del mismo artículo, el dador no responde por la obligación de entrega ni por
garantía de saneamiento, excepto pacto en contrario.
ARTÍCULO 1234.- Forma e inscripción. debe instrumentarse en escritura pública si tiene como objeto
inmuebles, buques o aeronaves. En los demás casos puede celebrarse por instrumento público o privado.
A los efectos de su oponibilidad frente a terceros, debe inscribirse en el registro que corresponda según la
naturaleza de la cosa que constituye su objeto. La inscripción en el registro puede efectuarse a partir de la
celebración del contrato de leasing, y con prescindencia de la fecha en que corresponda hacer entrega de la
cosa objeto de la prestación comprometida. Para que produzca efectos contra terceros desde la entrega del
bien objeto del leasing, la inscripción debe solicitarse dentro de los 5 días hábiles posteriores. Pasado ese
término, produce ese efecto desde que el contrato se presente para su registración. Si se trata de cosas
muebles no registrables o de un software, deben inscribirse en el Registro de Créditos Prendarios del lugar
donde la cosa se encuentre o, en su caso, donde ésta o el software se deba poner a disposición del
tomador. En el caso de inmuebles, la inscripción se mantiene por el plazo de 20 años; en los demás bienes
se mantiene por 10 años.
En ambos casos puede renovarse antes de su vencimiento, por rogación del dador u orden judicial.
ARTÍCULO 1240.- Opción de compra. Ejercicio. puede ejercerse por el tomador una vez que haya pagado
3/4 partes del canon total estipulado, o antes si así lo convinieron las partes.
El leasing es una operación financiera consistente en facilitar la utilización de equipos y maquinarias a quien
carece de capital necesario para su adquisición, merced a una financiación a largo o mediano plazo,
coincidente con el término de amortización del bien en cuestión, y garantizada con el mismo bien objeto de
ella, cuyo dominio se reserva, mediante el pago periódico de un alquiler o canon, con la posibilidad de
adquirirlo a su conclusión por un valor determinado.

Las partes contratantes


Las partes contratantes son dos: un locador o empresa de leasing, que puede ser una entidad financiera o
compañía financiera y el locatario o usuario, aún cuando en las operaciones, intervenga un tercero que es el
vendedor del bien
Destinatarios del Leasing
Está dirigido a las empresas que pueden solucionar, por su intermedio, los problemas de equipamiento,
acorde con las necesidades cambiantes de la actividad económica del país.
El leasing no sólo interesa a grandes empresas, sino también a las empresas familiares y las medianas y
pequeñas compañías. Los particulares también pueden utilizar el leasing pero su acceso resulta más
dificultoso a raíz de la excesiva onerosidad que reviste, en relación con otras alternativas habituales de
financiación. Ello hace poco común la contratación del leasing por personas físicas.
Objeto del contrato
El objeto constituye el elemento externo de la relación jurídica. Configura lo que las partes han tenido en
mira al momento de contratar. Este debe ser material y jurídicamente posible, como para cualquier otro tipo
de contrato. La determinación del objeto de una relación jurídica nos conduce a la categorización
de los bienes a través de los cuales aquella se exterioriza.
Los bienes que pueden ser objeto del contrato de arrendamiento financiero, como lo llaman algunos autores,
son en principio, los de capital, tecnología, marcas, patentes aeronaves y en general, los que están
directamente destinados a ser utilizados en un proceso económico y sean fácilmente individualizables, ya
por descripciones en registros o numeración específica. Los bienes de consumo se incluyen cuando sirven
para facilitar el uso de la cosa objeto del contrato, sea máquina, equipo, etc..
Este contrato puede ser hecho sobre todo tipo de bienes muebles nuevos, abarcando entre otros: aviones,
embarcaciones, materiales de alta tecnología, containers, camiones, cintas transportadoras, grúas,
elevadores, sembradoras, herramientas pesadas, equipos contables, etc.. Incluso puede llegar a instalarse y
equiparse un establecimiento fabril entero, mediante este convenio.
Precio
El precio de la locación lo fija la entidad financiera y se funda en dos conceptos básicos:
a.- La amortización del bien; y
b.- El beneficio que la empresa desea obtener con la operación.
Los pagos suelen documentarse a través de títulos de crédito, obligándose el usuario
al pago del monto establecido en ellos, sin poder discutir ningún problema derivado de la causa de la
obligación y el locador puede hacer efectivo su crédito con la sencillez y rapidez características de los
procedimientos ejecutivos.
El pago es exigible en tanto se hubiera entregado el bien arrendado, o puesto a disposición del usuario.
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Plazo
El plazo de duración se encuentra vinculado al tiempo útil de disposición del bien.
Cuando termina el plazo, el locatario debe devolver el bien u optar, según lo pactado, por adquirirlo en
compra o continuar alquilándolo, para lo cual debe celebrar un nuevo contrato a menos que se haya previsto
expresamente la prórroga, porque no hay tácita reconducción.
La opción de compra de los bienes, hecha a favor del usuario, generalmente se prevee a través de una
cláusula adicional. La opción debe ejercerse en el plazo estipulado antes del vencimiento del término de
duración, la misma constituye una oferta irrevocable y sólo puede ser retirada cuando se agote el término
fijado
Naturaleza Jurídica
De lo expuesto, resulta que la operación de leasing constituye en su estructura, un negocio o contrato
jurídico complejo integrado, para lograr sus efectos por un conjunto de obligaciones en sí mismas
autónomas, pero vinculadas de modo interdependiente, nacidas de una misma causa y que persiguen la
consecución de un resultado determinado. Se trata de un contrato "sui generis", que responde a una
situación económica dada como solución para lograr un mejoramiento de las condiciones para el sector
empresario.
Se presume que se trata de un acto realizado por dos empresas comerciales en ejercicio de su actividad
lucrativa, de allí deriva su naturaleza comercial. Para la jurisprudencia se trata de un acuerdo innominado,
consensual, conmutativo, de tracto sucesivo, que recae sobre bienes de capital, y que tiene por misión
esencial, transmitir el uso y goce de un bien y no su propiedad, sin perjuicio de la opción para el tomador de
adquirir el bien por un valor residual predeterminado.
.
Conclusión
El contrato de leasing, que hemos abordado anteriormente, es una institución que nace concomitantemente
con los avances tecnológicos, lo que demuestra una vez más el ingenio humano, en este caso en el ámbito
comercial, para adecuarse a ellos.
Sin embargo, según lo vimos, el leasing está principalmente dirigido a las grandes empresas, que solucionan
sus problemas de equipamiento a través de esta operación financiera, y que la forma propiamente dicha es
el leasing financiero.

3.- Tarjetas de crédito (Ley 25.065). Definiciones legales. Función económica. Estructura del Sistema:
Contratos y partes intervinientes. Sistemas abiertos y cerrados.
3.1.- Relaciones entre emisor y titular o usuario. Contrato de emisión: Contenido. Forma. Perfeccionamiento.

Solicitud de Emisión. Prórroga automática. Nulidades. Derechos y Obligaciones de las partes:


Resumen mensual de operaciones: contenido y régimen de impugnación. Intereses.
Preparación de la vía ejecutiva.
3.2.- Relaciones entre emisor y proveedor. Deberes y obligaciones de las partes. El contrato entre
emisor y proveedor: Contenido. Forma. Derechos y Obligaciones de las partes. Preparación
de la vía ejecutiva.
3.- Sistema de Tarjetas de crédito:
Se entenderá por:

a) Emisor: entidad financiera, comercial o bancaria que emita Tarjetas de Crédito, o que haga
efectivo el pago.

b) Titular de Tarjeta de Crédito: Aquel que está habilitado para el uso de la Tarjeta de Crédito y
quien se hace responsable de todos los cargos y consumos realizados personalmente o por los
autorizados por el mismo.

c) Usuario, titular adicional, o beneficiario de extensiones: Aquel que está autorizado por el
titular para realizar operaciones con Tarjeta de Crédito, a quien el emisor le entrega un
instrumento de idénticas características que al titular.

d) Tarjeta de Compra: Aquella que las instituciones comerciales entregan a sus clientes para
realizar compras exclusivas en su establecimiento o sucursales.

e) Tarjeta de Débito: Aquella que las instituciones bancarias entregan a sus clientes para que al
efectuar compras o locaciones, los importes de las mismas sean debitados directamente de
una cuenta de ahorro o corriente bancaria del titular.
f) Proveedor o Comercio Adherido: Aquel que en virtud del contrato celebrado con el emisor,
proporciona bienes, obras o servicios al usuario aceptando percibir el importe mediante el
sistema de Tarjeta de Crédito.

Contenido del contrato de emisión de Tarjeta de Crédito.

a) Plazo de vigencia especificando comienzo y cese de la relación (plazo de vigencia de la


tarjeta).

b) Plazo para el pago de las obligaciones por parte del titular.

c) Porcentual de montos mínimos de pago conforme a las operaciones efectuadas.

d) Montos máximos de compras o locaciones, obras o retiros de dinero mensuales autorizados.

e) Tasas de intereses compensatorios o financieros.

f) Tasa de intereses punitorios.

g) Fecha de cierre contable de operaciones.

h) Tipo y monto de cargos administrativos o de permanencia en el sistema (emisión,


renovación, envío y confección de resúmenes, cargos por tarjetas adicionales para usuarios
autorizados, costos de financiación).

i) Procedimiento y responsabilidades en caso de pérdida o sustracción de tarjetas.

j) Importes o tasas por seguros de vida o por cobertura de consumos en caso de pérdida o
sustracción de tarjetas.

k) Firma del titular y de personal apoderado de la empresa emisora.

1) Las comisiones fijas o variables que se cobren al titular por el retiro de dinero en efectivo.

m) Consecuencias de la mora.

n) Una declaración en el sentido que los cargos en que se haya incurrido con motivo del uso de
la Tarjeta de Crédito son debidos y deben ser abonados contra recepción de un resumen
periódico correspondiente a dicha tarjeta.

h) Causales de suspensión, resolución y/o anulación del contrato de Tarjeta de Crédito.

Prórroga automática de los contratos. entre emisor y titular. Si se hubiese pactado la


renovación automática el usuario podrá dejarla sin efecto comunicando su decisión por medio
fehaciente con (30) días de antelación. El emisor deberá notificar al titular en los 3 últimos
resúmenes anteriores al vencimiento de la relación contractual la fecha en que opera el mismo.

Nulidad de los contratos. Todos los contratos que se celebren o se renueven a partir del
comienzo de vigencia de la presente ley deberán sujetarse a sus prescripciones bajo pena de
nulidad e inoponibilidad al titular, sus fiadores o adherentes. Los contratos en curso
mantendrán su vigencia hasta el vencimiento del plazo pactado salvo presentación espontánea
del titular solicitando la adecuación al nuevo régimen.

ARTICULO 14. — Nulidad de cláusulas. Serán nulas:

a) Las que importen la renuncia por parte del titular a cualquiera de los derechos que otorga la
presente ley.

b) Las que faculten al emisor a modificar unilateralmente las condiciones del contrato.

c) Las que impongan un monto fijo por atrasos en el pago del resumen.
d) Las que impongan costos por informar la no validez de la tarjeta, sea por pérdida,
sustracción, caducidad o rescisión contractual.

e) Las adicionales no autorizadas por la autoridad de aplicación.

f) Las que autoricen al emisor la rescisión unilateral incausada.

g) Las que impongan compulsivamente al titular un representante.

h) Las que permitan la habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deudas que tengan
origen en el sistema de tarjetas de crédito.

i) Las que importen prorroga a la jurisdicción establecida en esta ley.

j) Las adhesiones tácitas a sistemas anexos al sistema de Tarjeta de Crédito.

Intereses: el límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor aplique al titular
no podrá superar en más del (25%) a la tasa que el emisor aplique a las operaciones de
préstamos personales en moneda corriente para clientes.

En caso de emisores no bancarios el límite de los intereses compensatorios o financieros


aplicados al titular no podrá superar en más del (25%) al promedio de tasas del sistema para
operaciones de préstamos personales publicados del día (1 al 5) de cada mes por el Banco
Central de la República Argentina.

Resumen: El emisor deberá confeccionar y enviar mensualmente un resumen detallado de las


operaciones realizadas por el titular o sus autorizados.

ARTICULO 23. — Contenido del resumen.

a) Identificación del emisor, de la entidad bancaria, comercial o financiera que opere en su


nombre.

b) Identificación del titular y los titulares adicionales, adherentes, usuarios o autorizados por el
titular.

c) Fecha de cierre contable del resumen actual y del cierre posterior.

d) Fecha en que se realizó cada operación.

e) Número de identificación de la constancia con que se instrumentó la operación.

f) Identificación del proveedor.

g) Importe de cada operación.

h) Fecha de vencimiento del pago actual, anterior y posterior.

i) Límite de compra otorgado al titular o a sus autorizados adicionales.

j) Monto hasta el cual el emisor otorga crédito.

k) Tasa de interés compensatorio o financiero pactado que el emisor aplica al crédito, compra o
servicio contratado.

l) Fecha a partir de la cual se aplica el interés compensatorio o financiero.

m) Tasa de interés punitorio pactado sobe saldos impagos y fecha desde la cual se aplica.

n) Monto del pago mínimo que excluye la aplicación de intereses punitorios.


ñ) Monto adeudado por el o los períodos anteriores, con especificación de la clase y monto de
los intereses devengados con expresa prohibición de la capitalización de los intereses.

o) Plazo para cuestionar el resumen en lugar visible y caracteres destacados.

p) Monto y concepto detallados de todos los gastos a cargo del titular, excluidas las
operaciones realizadas por éste y autorizadas.

Del cuestionamiento o impugnación de la liquidación o resumen por el titular

ARTICULO 26. — Personería. El titular puede cuestionar la liquidación dentro de los (30) días
de recibida, detallando claramente el error atribuido y aportando todo dato que sirva para
esclarecerlo por nota simple girada al emisor.

ARTICULO 27. — Recepción de impugnaciones. El emisor debe acusar recibo de la


impugnación dentro de los (7) días de recibida y, dentro de los (15) días siguientes, deberá
corregir el error si lo hubiere o explicar claramente la exactitud de la liquidación, aportando
copia de los comprobantes o fundamentos que avalen la situación. El plazo de corrección se
ampliará a (60) días en las operaciones realizadas en el exterior.

De las relaciones entre emisor y proveedor

ARTICULO 32.— Deber de información. El emisor, sin cargo alguno, deberá suministrar a los
proveedores:

a) Todos los materiales e instrumentos de identificación y publicaciones informativas sobre los


usuarios del sistema.

b) El régimen sobre pérdidas o sustracciones a los cuales están sujetos en garantía de sus
derechos.

c) Las cancelaciones de tarjetas por sustracción, pérdida, voluntarias o por resolución


contractual.

ARTICULO 37.— El proveedor esta obligado a:

a) Aceptar las tarjetas de crédito que cumplan con las disposiciones de esta ley.

b) Verificar siempre la identidad del portador de la tarjeta de crédito que se le presente.

c) No efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta.

d) Solicitar autorización en todos los casos.

Preparación de vía ejecutiva. El emisor podrá preparar la vía ejecutiva contra el titular, de
conformidad con lo prescripto por las leyes procesales vigentes en el lugar en que se acciona,
pidiendo el reconocimiento judicial de:

a) El contrato de emisión de Tarjeta de Crédito instrumentado en legal forma.

b) El resumen de cuenta que reúna la totalidad de los requisitos legales.

Por su parte el emisor deberá acompañar

a) Declaración jurada sobre la inexistencia de denuncia fundada y válida, previa a la mora, por
parte del titular o del adicional por extravío o sustracción de la respectiva Tarjeta de Crédito.

b) Declaración jurada sobre la inexistencia de cuestionamiento fundado y válido, previo a la


mora, por parte del titular.
ARTICULO 40. — El proveedor podrá preparar la vía ejecutiva contra el emisor pidiendo el
reconocimiento judicial de:

a) El contrato con el emisor para operar en el sistema.

b) Las constancias de la presentación de las operaciones que dan origen al saldo acreedor de
cuenta reclamado, pudiendo no estar firmadas si las mismas se han formalizado por medios
indubitables.

c) Copia de la liquidación presentada al emisor con constancia de recepción, si la misma se


efectuó.

3.3.- Contratos conexos. Controversias e incumplimientos de las partes. Cláusulas de exoneración de


responsabilidad. Autoridad de aplicación. Prescripción. Competencia. Orden público.

ARTÍCULO 1073.- Definición. Hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hallan vinculados
entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido
determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Esta finalidad puede ser establecida por la ley,
expresamente pactada, o derivada de la interpretación.
ARTÍCULO 1074.- Interpretación. Los contratos conexos deben ser interpretados los unos por medio de los
otros, atribuyéndoles el sentido apropiado que surge del grupo
de contratos, su función económica y el resultado perseguido.
ARTÍCULO 1075.- Efectos. Según las circunstancias, probada la conexidad, un contratante puede oponer las
excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas
a su contrato. Atendiendo al principio de la conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción de
uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica común.

4.- Crédito documentario: definición y funcionalidad, modalidades, derechos y obligaciones de las partes.
COMPLETARRRRRRRR Documentos necesarios: la carta de crédito, el trust receipt, la letra de cambio.

Es el medio de pago que ofrece un mayor nivel de seguridad en las ventas internacionales, asegurando al
exportador el cobro de su operación.

(carta de creduti) Es una orden que el importador da a su banco para que proceda al pago de la operación
en el momento en que el banco del exportador le presente la documentación acreditativa de que la
mercancía ha sido enviada de la manera convenida.
El banco del importador va a pagar si la documentación está en regla, con independencia de que en ese
momento el importador tenga saldo o no (el banco del importador garantiza la operación).

La documentación debe ser muy precisa e incluir todos los documentos que se han especificado en el
crédito documentario. No puede haber ningún tipo de error, ni de fondo ni de forma. Cualquier fallo en este
sentido puede llevar al banco emisor a no proceder al pago, a la espera de que los errores sean
subsanados.

El procedimiento comienza cuando el importador instruye a su banco para aperturar un crédito documentario
y se lo comunica al exportador, indicándole la documentación que debe remitir. Acto seguido, el exportador
procede al envío de la mercancía al lugar convenido y, a través de su banco, remite al banco del importador
la documentación acreditativa de que la mercancía ha sido enviada en las condiciones acordadas. El banco
del importador recibe esta documentación, comprueba que está todo en regla y procede al pago.

TRUST RECEIPT: Recibo de confianza. Documento mediante el cual el ordenante de un crédito


documentario (importador) reconoce que solo recibe los documentos de embarque por parte del banco
emisor para realizar los tramites ante la aduana , permitiendo al banco conservar el ejercicio del derecho de
retención sobre las mercaderías descriptas en los documentos de embarque

Letra de cambio: Es un titulo de crédito, endosable, formal y completo que incorpora la promesa de pagar o
hacer pagar al beneficiario, una suma determinada al vencimiento y en el lugar en ella mencionado. Las
partes que intervienen son librador, librado y el beneficiario.
UNIDAD XV

(Pregunta) Fideicomiso,definición, sujetos, derechos y obligaciones. objeto, plazo, condición. Extinción

UNIDAD XV: Contrato de fideicomiso


1.- Fideicomiso. Definición. Función económica. Caracteres. Contenido. Objeto. Plazo y condición.
Forma.Extinción: Causales y efectos.
1.1.- Sujetos. Derechos y obligaciones. Responsabilidades. Rendición de cuentas, Cese y sustitución del
fiduciario. Aceptación. Fraude.
1.2.- Efectos. Propiedad fiduciaria. Efectos frente a terceros. Registración. Separación Patrimonial. Acción de
los Acreedores. Liquidación.
2.- Fideicomisos Especiales.
2.1.- Fideicomiso Financiero. Definición. Títulos valores y ofertas al público. Contenido. Certificados de
participación y titules de deuda: Emisión, Clases, Asambleas de tenedores.2.2.
Fideicomiso en Garantía. Definición. Facultades del fiduciario y del fiduciante.
2.2.- Fideicomiso. Testamentario. Reglas. Finalidad.
3.- Dominio Fiduciario: Definición. Excepciones a la normativa general. Facultades del titular. Irretroactividad:
readquisición del dominio perfecto. Efectos.

CONCEPTO.-
Contrato por medio del cual una persona (ñduciante) transmite la propiedad fiduciaria de bienes
determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en dicho
contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición, al fiduciante, al beneficiario o
al fideicomisario (art. 1 Ley 24.441).
Por este contrato se transmite la 'propiedad fiduciaria', es decir, un derecho de propiedad revocable, porque
está subordinado a durar solamente hasta que se cumpla un plazo o cierta condición resolutoria, momento
en que habrá que restituir la cosa.
Ej: yo (fiduciante) le transmito la propiedad fiduciaria de una casa a mi vecina (fiduciario) y ésta se obliga a
alquilarla y entregarle los alquileres a mi sobrino (beneficiario) hasta que éste llegue a la mayoría de edad
(condición resolutoria), momento en que mi vecino tendrá que restituirme la casa o dársela a quien yo haya
designado en el contrato, sea mi sobrino (beneficiario) o un tercero (fideicomisario).

SUJETOS.-
Se discute acerca de si las partes son dos (fiduciante y fiduciario) o si son 4 (se agregarían el beneficiario y
el fideicomisario).
-Fiduciante: es el que crea el fideicomiso y transmite los bienes (de los cuales es propietario) al fiduciario.
-Fiduciario: es el que recibe los bienes y está obligado a darle los frutos de lo recibido al beneficiario, y a
entregar los bienes a la persona designada en el contrato. El fiduciario adquiere el dominio imperfecto de la
cosa durante un plazo o hasta que se cumpla la condición resolutoria establecida en el contrato. El fiduciario
no puede ser fideicomisario; tampoco puede ser beneficiario, salvo que sea una entidad financiera.
Hay otras 2 personas (que algunos consideran 'terceros'); ellas son:
-Beneficiario: es el que se beneficia con el producido que saca el fiduciario con esos bienes, desde que
comienza el contrato hasta que termina. (En el ej. sería el sobrino, que es quien recibe los alquiles).
-Fideicomisario: aparece recién cuando termina el contrato. Es la persona que va a recibir los bienes al
término del contrato. La diferencia entre el fiduciario, el beneficiario y el fideicomisario es que el primero va a
administrar el bien (y cobrará por dicho trabajo), el segundo va a recibir, durante el contrato, los frutos de
ese bien, y el tercero va adquirir el bien cuando termine el contrato.
CARACTERES.-
1) Oneroso; 2) Bilateral; 3) Consensual; 4) Formal; 5) Nominado y típico.
CONTENIDO DEL CONTRATO (art. 4).-
Básicamente el contrato debe contener:
a) La individualización de los bienes objeto del contrato.
b) el modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso;
c) El plazo o condición a que se sujeta el dominio fiduciario.
d) La identificación del beneficiario
e) El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, con indicación del fideicomisario
f) Los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo si cesare.

OBJETO.- Toda clase de bienes, con tal que sean ciertos, existentes y que estén en el comercio; incluso
puede ser un objeto incorporal, un crédito o un derecho. No pueden ser objeto, las cosas fungibles o
consumibles, las herencias futuras, los títulos valores y los derechos intelectuales.
PLAZO.- El contrato puede hacerse por un plazo (ej.: hasta el año 2002) o hasta que se cumpla una
condición resolutoria (ej: hasta que mi sobrino se reciba de abogado). Hay un plazo máximo de 30 años,
salvo que el beneficiario sea un incapaz, donde la duración es hasta su muerte o hasta que cese su
incapacidad. Si vencido el plazo, no se nombró un destinatario, el bien pasa al fiduciante o a sus herederos.

FORMA.- Se debe celebrar por instrumento público o privado; pero si el objeto es un inmueble, es obligatoria
la escritura pública.
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES.-
- Fiduciante: debe cumplir con las obligaciones que asumió en el contrato, y
puede reclamarle al fiduciario que cumpla con sus deberes. Si el fiduciario no ejerce, sin motivos, las
acciones para defender los bienes, el Educíante puede, con autorización del juez, ejercerlas.
- Fiduciario: debe cumplir con las obligaciones que asumió en el contrato y ren-
dir cuentas de su gestión. Tiene derecho a recibir una retribución, que si no está fijada en el contrato, la fijará
el juez. Puede gravar o disponer de los bienes si lo requiere el fideicomiso (ej: alquilar) y no necesita el
consentimiento de nadie. No puede transmitir su derecho por causa de muerte, porque si muere, en lugar de
pasar los bienes a sus herederos, se designará otro fiduciario; no puede adquirir para sí los bienes
fídeicomitidos. También tiene derecho a ejercer las acciones para defender los bienes y a ser reembolsado
por gastos.
DERECHOS Y DEBERES DEL BENEFICIARIO Y DEL FIDEICOMISARIO.-- Beneficiario: tiene derecho a
recibir los frutos producidos por el bien fídeicomitido, descontando los gastos y la remuneración del
fiduciario. Puede ser, a su vez, fideicomisario (ya que el primero va a recibir los frutos durante el contrato,
mientras que el segundo va a recibir los bienes de donde salen esos frutos, al término del contrato). Tiene
derecho a que se le rinda cuentas y a pedir el cese del fiduciario, con consentimiento del fiduciante, en caso
de incumplimiento contractual. También tiene derecho a ejercer las acciones para defender los bienes
fideicomitidos, con autorización del juez, si el fiduciario no las ejerce.
- Fideicomisario: es el destinatario final de los bienes fídeicomitidos. Puede ser el fíduciante, el beneficiario
o un tercero y puede ejercer las acciones para traspasar los bienes a su patrimonio, logrando el dominio pleno.
RESPONSABILIDAD.-
La responsabilidad del fiduciario tiene 2 límites obvios:
- La separación de patrimonios: una cosa es el patrimonio del fiduciario y otra, el formado por los bienes
fídeicomitidos, los que van a servir para cubrir las obligaciones del fiduciario respecto de la administración y
explotación de ellos. El fiduciario no responde, por esas obligaciones, con su patrimonio personal. Tampoco
los acreedores del fiduciante pueden cobrarse de los bienes fídeicomitidos, salvo que haya fraude.
- Responsabilidad objetiva (art. 1113 C.C.): va a limitarse, esa responsabilidad, al valor de la cosa
fídeicomitida cuyo vicio o riesgo fuese causa del daño, si el fiduciario no pudo razonablemente haberse
asegurado. Solo se responde hasta el valor de la cosa que causa el daño (tope de indemnización).
GUÍA DE ESTUDIO: CONTRATOS 295
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO (art. 25 ley 24.441).-Son causales de extinción:
- el cumplimiento del plazo o la condición resolutoria;
- la revocación del fíduciante, si se reservó en el contrato esa facultad. No tiene efecto retroactivo;
- insuficiencia de los bienes fideicomitidos (deben liquidarse);
- prescripción adquisitiva;
- declaración de nulidad en sentencia ejecutoria;
- destrucción total de la cosa o que esté fuera del comercio

Aclaramos que no se extingue por la cesación del fiduciario, sino que se nombra un sustituto).
CONTRATO DE FIDEICOMISO FINANCIERO
CONCEPTO (art. 19 ley 24.441).-
Contrato de fideicomiso, donde el fiduciario (el que explota el bien) es una entidad financiera (ej.: banco) o
una sociedad autorizada por la Comisión Nacional de Valores para actuar como fiduciario financiero.
El fiduciario tiene la facultad de emitir 'certificados de participación' en ese dominio fiduciario o 'títulos
representativos de deuda' garantizados con esos bienes fideicomitidos, para colocarlos entre el público.
Ambos son tomados como títulos valores y pueden ser objeto de oferta pública. Los inversores que
adquieran estos títulos son los beneficiarios y tendrán derecho a los frutos o rendimientos o a una cuota de
esos bienes o de la venta del mismo.
OBJETO.-
Hacer operaciones relativas al mercado de capitales y quien dicta las normas reglamentarias es la C.N.V.
FUNCIONAMIENTO.-
El fiduciante tiene una cantidad de créditos y se los transfiere a un tercero (fiduciario), el cual emite títulos
(certificados de participación: acciones, debentures, etc) para colocarlos entre el público. Los que los
adquieren pasan a ser beneficiarios.
En caso de que el patrimonio fídeicomitido sea insuficiente, los arts. 23 y 24 establecen ciertas pautas: se
hace una asamblea con los tenedores de los certificados, para que decidan como van a administrar y a
liquidar el patrimonio a partir de ahí (ej.: si van a modificar el contrato; si van a seguir administrando los
bienes, hasta que termine el contrato; como y quienes van a enajenar los activos de los bienes
fídeicomitidos; etc.).
El contenido del contrato es el mismo que para el fideicomiso común además de las condiciones para emitir
los certificados de participación o títulos representativos de deudas.
Por último resta indicar, que el Proyecto de Unificación Civil y Comercial, trata los temas del fideicomiso
común y financiero, sin diferencias importantes con la ley 24.441.

FIDEICOMISO:
ARTÍCULO 1666.- Definición. cuando una parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a transmitir
la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra
llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición
al fideicomisario.
ARTÍCULO 1667.- Contenido.
a. la individualización de los bienes objeto del contrato. En caso de no resultar posible tal individualización a
la fecha de la celebración del fideicomiso, debe constar la descripción de los requisitos y características que
deben reunir los bienes;
b. la determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso.
c. el plazo o condición a que se sujeta la propiedad fiduciaria;
d. la identificación del beneficiario.
e. el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, con indicación del fideicomisario a quien deben
transmitirse o la manera de determinarlo.
f. los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo, si cesa.
ARTÍCULO 1668.- Plazo. Condición. El fideicomiso no puede durar más de 30 años desde la celebración del
contrato, excepto que el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restringida, caso en el que
puede durar hasta el cese de la incapacidad o de la restricción a su capacidad, o su muerte. Si se pacta un
plazo superior, se reduce al tiempo máximo previsto. Cumplida la condición o pasados 30 años desde el
contrato sin haberse cumplido, cesa el fideicomiso y los bienes deben transmitirse por el fiduciario a quien se
designa en el contrato. A falta de estipulación deben transmitirse al fiduciante o a sus herederos.
ARTÍCULO 1669.- Forma.El contrato, que debe inscribirse en el Registro Público que corresponda, puede
celebrarse por instrumento público o privado, excepto cuando se refiere a bienes cuya transmisión debe ser
celebrada por instrumento público. En este caso, cuando no se cumple dicha formalidad, el contrato vale
como promesa de otorgarlo. Si la incorporación de esta clase de bienes es posterior a la celebración del
contrato, es suficiente con el cumplimiento de las formalidades necesarias para su transferencia, debiéndose
transcribir en el acto respectivo el contrato de fideicomiso.
ARTÍCULO 1670.- Objeto.Pueden ser objeto del fideicomiso todos los bienes que se encuentran en el
comercio, incluso universalidades, pero no pueden serlo las herencias futuras.

Dominio fiduciario
ARTÍCULO 1701.- Dominio fiduciario. Definición. es el que se adquiere con razón de un fideicomiso
constituido por contrato o por testamento, y está sometido a durar solamente hasta la extinción del
fideicomiso, para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el contrato, el testamento o la ley.

No es retroactivo. Tiene las facutlades del dueño tendientes a la consecución del fin del fideicomiso

UNIDAD XVI: Contratos de distribución


1.- Contrato de distribución en sentido amplio: Definición. Función económica. Caracteres tipificantes
comunes. Conclusión del contrato.

CONCEPTO.-
Es el contrato por medio del cual una de las partes (el distribuidor) se obliga a adquirir de la otra (distribuido,
fabricante o productor), mercaderías que éste fa-brica, para colocarlas masivamente por cuenta y riesgo
propios, a cambio de un descuento sobre el precio de las mercaderías (margen de reventa) y también venta-
jas para abonarlas (plazos, financiación, etc.).
VENTAJAS.-
Al fabricante o distribuidor le conviene, porque así sus productos pueden lle-gar a lugares lejanos, sin tener
que montar uno allí. Se usa para diarios, revistas, películas, libros, etc.
£/'.: Editorial Estudio le vende a un distribuidor de Córdoba 1000 ejemplares de esta guía con un descuento
del 40 % sobre el precio de tapa y a pagar a tres meses. El distribuidor, a su vez las vende a las librerías de
Córdoba con un 30% de descuento y se queda con un 10% de ganancia. El distribuidor ganó con la
diferencia del precio de compra y el de venta. La editorial, por su parte se ve favorecida en que no necesita
instalar una librería en Córdoba para ven-der sus libros allí.
PARTES.-
Distribuidor: adquiere los bienes del fabricante para colocarlos en el mercado, en nombre propio.-
Distribuido (productor, fabricante, mayorista, importador): produce o fabrica los bienes que le provee al
distribuidor y fija su precio de reventa.
CARACTERES.-
1) Oneroso; 2) Bilateral; 3) Atípico e innominado; 4) No formal; 5) Consen-sual; 6) Conmutativo; 7) Tracto
sucesivo -de duración-; 8) Comercial; 9) Intuitu personae; 10) De colaboración.
FUNCIONAMIENTO.-
- El distribuidor obtiene los bienes con descuento sobre el precio de lista, y
facilidades de pago.
- Se pacta: - una zona de exclusividad para evitar que se mezclen los distribuido-
res: cada uno vende en su zona;
- que los distribuidores, no vendan, distribuyan o fabriquen mercade ría en competencia;
- que el distribuido no venda o distribuya la misma mercadería que distribuye el distribuidor, en su zona de
exclusividad. (Es la leal tad comercial).

Todas estas cláusulas admiten pacto en contrario, por la autonomía de la vo-luntad, ("contrato es ley para las
partes").
- El distribuidor actúa en nombre propio y tiene autonomía e independencia con
respecto al distribuido.
- La relación entre las partes: se dan sucesivas compraventas o, por lo general se
hace contrato de suministro.
- Plazo del contrato: puede estar determinado o no (por lo general está determinado).
- Ganancia del distribuidor: la ganancia la hace él (no tiene un sueldo ñjo). Si

no vendió la mercadería no puede devolverla, debe pagarla igualmente (corre con ese riesgo). Soporta los
daños o pérdida de la mercadería y la falta de pago de los clientes.
DERECHOS.-
- DEL DISTRIBUIDO: fijar el precio de venta de la mercadería y cobrarle al distri buidor por la que le dio.
- DEL DISTRIBUIDOR: quedarse con la utilidad de la reventa.

OBLIGACIONES.-
- DEL DISTRIBUIDO :
1.- Cumplir con el contrato de buena fe y no rescindirlo intempestivamente. 2.- Proveer la mercadería
correspondiente al distribuidor, en tiempo y forma
oportuna. Las mercaderías deben estar en óptimo estado 3.- Si se pactó la exclusividad, no puede hacer
negocios en la zona exclusiva, de
la misma mercadería objeto del contrato. 4.- Cumplir con las cláusulas de publicidad pactadas en el contrato,
si las hubiere.
- DEL DISTRIBUIDOR:
1.- Cumplir con el contrato de buena fe y no rescindirlo intempestivamente. 2.- Si se pactó, colocar la
mercadería en forma exclusiva (no hacer negocios con
la competencia: si soy distribuidor de Coca-Cola no puedo distribuir Pepsi-
Cola, en la misma zona).
3.- Cumplir con la cantidad de compras mínimas, pactadas en el contrato. 4.- Vender al precio que fijó el
distribuido. 5.- Distribuir en la zona delimitada. 6.- Pagarle al distribuido por la mercadería.
NATURALEZA JURÍDICA.-
Es un contrato atípico, algunos lo identifican con el suministro, la compraven-ta, la consignación, etc. Pero, la
mayoría considera que es un contrato sui generis con un fin particular y características especiales.
NORMATIVA APLICABLE.-
No tiene regulación propia, entonces se aplicará: lo pactado por las partes, normas análogas y los principios
generales del derecho.

2.- Contrato de agencia: Definición. Función económica. Distinción con otras figuras. Forma. Plazo.
Derechos y obligaciones de las partes. Garantía del Agente. Remuneración del Agente. Conclusión del
contrato: causales, preaviso. Compensación por clientela.

ARTÍCULO 1479.- Definición y forma. cuando una parte, denominada agente, se obliga a promover negocios
por cuenta de otra denominada preponente o empresario, de manera estable, continuada e independiente,
sin que medie relación laboral alguna, mediante una retribución.
El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al
preponente.
El contrato debe instrumentarse por escrito.

CONCEPTO.-
Es el contrato por el cual una de las partes (proponente) le encomienda a la otra (agente de comercio) la
tarea de promover contratos y generar clientela.
Ej.: la fábrica de alfombras Koltorian (proponente) que vendía únicamente en Bs. As. realiza un contrato de
agencia con X (agente de comercio) para que se encargue de conseguir clientes en todo el país. Cuando X
consigue un cliente nue-vo lo contacta con Koltorian para que lleve a cabo la transacción, actuando el agente
como simple intermediador. (Agente sin representación).
PARTES.-
Proponente: generalmente se trata de una empresa. Es quien encomienda el
trabajo.
Agente de comercio: salvo pacto en contrario de representación, actúa como
simple intermediador.
NORMATIVA APLICABLE.-
En nuestro país la actividad del agente comercial no está legislada. En algunos casos suele haber normas
específicas que regulan la actividad de determinados agentes: agentes de bolsa (ley 17.811); de seguros
(ley 20.091 y 22.400); de viajes (ley 18.829 y dec. 2254/70); etc. Según la doctrina, por analogía deberían
aplicar-se las relativas al mandato y la comisión.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL AGENTE DE COMERCIO.-
a) es un comerciante;
b) estabilidad en la relación con el proponente (contrato de duración);
c) autonomía: no es un subordinado del proponente: realiza la actividad enco mendada con autonomía;

d) generalmente se le atribuye una zona y en esa zona, la exclusividad;


e) puede estar provisto o no de representación; si así fuere entonces puede cele brar directamente el
contrato en nombre de su proponente. Si no actuará como simple intermediador entre el proponente y el
cliente;
f) retribución: puede consistir en una cantidad fij a, en una comisión por contrato que haya concertado, o en
una combinación de ambas.

Salvo pacto en contrario se entiende que el contrato de agencia se celebra por tiempo indeterminado

Las normas de este capitulo (agencia) no son aplicables a los agentes de bolsa , a los agentes de seguro,
financieros y a los demás regidos por leyes especiales en cuanto a las operaciones que efectuan
OBLIGACIONES.-
- del proponente:
- perfeccionar el contrato gestionado por el agente, ya que si el agente cobra comisiones no podrá cobrarlas
hasta entonces;
- pago de comisiones;
- indemnización por rescisión intempestiva de contrato por parte del proponente
- del Agente:
- actuar siempre en interés del proponente;
- informar al proponente sobre la situación del mercado;
- no atender dentro de la misma zona otra empresa competidora;
- rendir cuenta de las operaciones.

PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL UNIFICADO CON EL CÓDIGO DE COMERCIO.-


ART. 1361: Definición. En el contrato de agencia una parte, denominada agente, se obliga a promover
negocios por cuenta de otra, denominada pro-ponente, de manera continuada, mediante una retribución.
El agente es un intermediario independiente. Salvo pacto en contrario, no asume el riesgo de las
operaciones ni representa al proponente.

3.- Contrato de concesión: Definición. Caracteres. Plazo. Derechos y obligaciones de las partes. Conclusión
del contrato: causales. Aplicación de normas a otros contratos.

El contrato de concesión no puede ser inferior a 4 años

ARTÍCULO 1502.- Definición. cuando el concesionario, que actúa en nombre y por cuenta propia frente a
terceros, se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar
mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según
haya sido convenido.

MODALIDADES.-
El contrato de concesión puede ser:
A) Concesión para la venta; y
B) Concesión para la prestación de servicios,

Se trate de uno u otro, es importante tener en cuenta que el concesionario actúa en nombre y por cuenta
propia frente a terceros.
CONCESIÓN PARA LA VENTA CONCEPTO.-
Es el contrato por el cual un fabricante (concedente) delega en una persona o empresa (concesionario) la
facultad de vender sus productos con exclusividad en una zona determinada.
Ej.: la fábrica automotriz Chevrolet (concedente) realiza un contrato de conce-sión con X (concesionario)
para que venda autos Chevrolet en Mar del Plata.
VENTAJAS.-
- para el concedente: logra colocar sus productos en el mercado.
- para el concesionario: obtiene la diferencia entre lo que pagó el producto y el precio al que lo vende.
Además comercializa un producto ya conocido en el mercado lo cual le facilita mucho la venta
DERECHOS Y OBLIGACIONES.-
- Derechos del concedente:
- puede rescindir la concesión cuando quiera;
- impone un reglamento que regula las relaciones concedente-concesionario y concesionario-clientela; y
puede modificarlo cuando desee.

Este reglamento, generalmente va anexado al contrato y es una especie de contrato de adhesión que
contiene las obligaciones del concesionario referen-tes, por ejemplo, a características del local, forma de
atender al público, hora-rios de atención, ventas mínimas, atenciones post-venta, service, etc.
- Obligaciones del concedente:
- suministrar al concesionario las unidades y repuestos que necesite;
- respetar la exclusividad, es decir no otorgar otra concesión en la misma zona.

- Obligaciones del concesionario:


- servicio de venta, y de mantenimiento o reparación (service) de los bienes de esa marca aunque no hayan
sido vendidos por él;
- informar a la concedente sobre la evolución del mercado;
- respetar la exclusividad, es decir, vender únicamente productos de esa marca;
- tener un local adecuado;
- cumplir un horario mínimo;
- realizar publicidad;
- cumplir con límites mínimos de venta

CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS


CONCEPTO.-
Es el contrato por el cual una institución (concedente) delega en una persona o empresa (concesionario) la
facultad de explotar un servicio determinado dentro del establecimiento (explotación de bares, restaurantes,
kioscos, librerías, etc).
Ej.: el club 'Almagro' (concedente) realiza un contrato de concesión con X (concesionario) para que explote
un bar dentro del club.

4.- Contrato de franquicia: Definición, clases. Partes. Plazo. Obligaciones y derechos de las partes.
Responsabilidades. Cláusulas especiales. Conclusión del contrato: reglas.

CONCEPTO.-
Contrato por el cual una parte (franquiciante) propietaria de un nombre comercial, emblema identifícatorio,
patente industrial o marca registrada, con tecnología que la caracteriza e identifica (know how) y
organización, instalaciones, estructuras, productos y una forma particular de prestar servicios, le cede a la
otra parte (franquiciado) una licencia para la explotación o venta de esos productos o servicios y
aprovechamiento de su tecnología de fabricación (know how), organización, sistemas de comercialización y
campañas publicitarias, a cambio de una contraprestación periódica más una especie de regalía denominada
'royalty' que se va a aplicar sobre ventas de gran magnitud.
Nace en USA, en el año 1850, cuando la conocida marca de máquinas de coser 'Singer' llega con un
innovador sistema de comercialización en cadena, de sus productos.
Ejemplos de franchising son: Me Donald's; Blockbuster; Shell; Esso; BurgerKing; Hoyts Cinema; Pizza Hut;
Coca Cola; Sheraton; Bonafíde.
PARTES.-
- Franquiciante (franchisor o cedente): titular de esa marca registrada de pro ductos que cede.
- Franquiciado (franchisee o concesionario): comerciante independiente que va a pagar para poder usar y
explotar esa marca registrada.
CARACTERÍSTICAS.-
-Todo el tema de instalación inicial (ej.: carteles, mostradores, heladeras, mesas, etc) el franquiciado debe
comprárselo a quienes diga el franquiciante. También la mercadería hay que comprársela al franquiciante o
a las empresas que él diga (ej.: yo pongo franquicia de Me Donald's, tengo que comprar las papas de marca
Me Cain, las hamburguesas Good Mark, etc., no puedo comprarle al que yo quiera). A veces, puede resultar
conveniente, porque como el franquiciante compra en gran magnitud, los precios pueden ser ventajosos.
- Los locales no son propiedad del franquiciante, sino que se ponen por cuenta y cargo del franquiciado.
- Las partes son independientes financiera y jurídicamente una de la otra.
- Hay reglas muy estrictas que se le imponen al franquiciado: capacitación rigu rosa de los empleados;
vender a los precios que fije el franquiciante; realizar un mínimo de ventas en determinados plazos; prestar
el servicio exactamente como establece el franquiciante (éste controlará el cumplimiento de estas condicio
nes y el del contrato en general, pudiendo rescindirlo sin indemnización si el franquiciado no cumple con el
mismo).
- Plazo de duración: normalmente está establecido en el contrato, pero puede no haber plazo. El minimo es
de 4 años puede ser menos en casos de ferias o congresos , al vencimiento del plazo el contrato se entiende
tacitamente prorrogado por plazos sucesivos de 1 año, a la segunda renovación se transforma en contrato
por tiempo indeterminado

VENTAJOSO PARA AMBAS PARTES.-


- Para el franquiciante, porque introduce sus productos y hace conocida su marca en nuevos mercados, sin
arriesgar su capital y ganando plata segura.
- Para el franquiciado, porque ya tiene asegurada la publicidad y una gran clien tela (no de él, sino del
franquiciante) que confía en la marca y en sus productos. Además tiene exclusividad territorial (sabe que en
esa zona no le van a poner otra franquicia, despreocupándose por la competencia). Todo se lo provee el
franquiciante o empresas con las que éste comercializa, con lo cual no se pre ocuparan por hacer compras.

CARACTERES.-
1) Consensual;
2) Bilateral;
3) Oneroso;
5) Conmutativo;
6) De tracto sucesivo;
7) Escrito;
8) De empresa.
CLASES DE FRANQUICIAS.-
1) de distribución de productos: (ej.: de ropa, alimentos).
2) de suministro de servicio: (ej.: hotelería).

OBLIGACIONES.-
- DEL FRANQUICIADO:
1.- Cumplir con las cláusulas del contrato en general: cumplir con la capacitación del personal, los horarios
de atención, la correcta prestación del servicio, las instalaciones exigidas, comprar las materias primas de
las marcas indicadas o suministradas por el franquiciante (ej.: en Me Donald's, las papas Me Cain, el pan
Fargo, las hamburguesas Good Mark, etc).
2.- Pagar una suma periódica (royalty) además del pago inicial por el uso de la franquicia
3.- Mantener informado al franquiciante constantemente de como va el negocio, para que éste controle su
funcionamiento y resultados.
4.- Hacerse cargo de los riesgos y costos de la instalación y responsabilizarse por el personal que tiene bajo su mandato.

- DEL FRANQUICIANTE:
1.- Debe cumplir con el contrato: darle al franquiciado los manuales de funcio-namiento, todo el sistema de
comercialización (know how), la zona donde va a poner el local, etc.
2.- Puede financiarle la compra del local o de las maquinarias (que deben ser las que él establezca y que
deben ser iguales en todos los locales).
3.- 'Venderle 'todo el mobiliario necesario. (Ya que el franquiciado debe comprarle a quien dice el
franquiciante).
4.- Suministrarle periódicamente (o encargarse de que un 3° lo haga) la materia prima.
5.- Darle la autorización al franquiciado para que haga uso de su marca, de su publicidad y de posibles
nuevos productos que integre la cadena de locales (Ej.: sale una nueva clase de hamburguesa).
6.- Asesorarlo en todo lo que necesite el franquiciado.
ARTÍCULO 1512.- Concepto. cuando una parte, denominada franquiciante, otorga a otra, llamada
franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o
servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de
conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra una prestación
directa o indirecta del franquiciado.
El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes,
nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia; o, en su caso,
tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato.
El franquiciante no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del
franquiciado

5.- Centro de compras o Shopping Center. Definición, naturaleza jurídica, objeto.

CONCEPTO.
Contrato por medio del cual una parte, propietaria de un edificio de grandes dimensiones e integrado por una
serie de locales, generalmente los alquila (también puede constituirse usufructo, propiedad horizontal u otros
derechos) a diferentes firmas comerciales de diferentes productos para que los comercialicen con el público
que ingresa libremente al edificio
NATURALEZA JURÍDICA Y LEGISLACIÓN.-
El contrato no está regulado, y en consecuencia hay varias opiniones respecto a su naturaleza jurídica.
Así, algunos consideran que hay una concesión, otros un régimen de propiedad horizontal, otros una
locación (pero la cantidad de cláusulas que impone el 'locador' al 'locatario' son ajenas a esta figura; el precio
no está fijado previamente porque como se cobra un porcentaje sobre las ganancias del mes, éstas varían;
además hay características que en la locación no se dan: servicios especiales que ofrece el shopping como,
guarderías, estacionamientos, teléfono público, etc.) y otros lo consideran un contrato atípico de
colaboración (ya que habría locación con cláusulas que limitan derechos del locatario y le agregan nuevas
obligaciones).
En cuanto a la legislación, si bien no hay normas que lo regulen específicamente, resultan aplicables las
normas de las figuras análogas y además las leyes sobre promoción comercial (leyes 18.425 y 20.657).

6.- Sistemas de capitalización y ahorro para fines determinados (Resolución General 26/2004 IGPJ).
Definición. Disposiciones Generales. Planes de Ahorro Previo por Círculos o Grupos Cerrados y Abiertos.
Distintas modalidades. Planes de capitalización.

CONTRATO DE AHORRO PREVIO

CONCEPTO.-
Es el contrato por medio del cual una empresa, generalmente fabricante del bien disponible (ej.: Fiat o
Renault) organiza un círculo de ahorro, para que los ahorristas, pagando cuotas periódicas en un plazo
determinado, aspiren a adquirir ese bien disponible (ej.: un Fiat Uno), ya sea por sorteo o licitación.
Los círculos de ahorro (ej: plan Ovalo, plan Rombo, etc) requieren un gran número de ahorristas, de modo tal
que con sus cuotas se pueda formar 'un fondo común' que permita periódicamente (ej: mensualmente) que
uno o dos ahorristas adquieran el bien. El grupo debe ser solidario, en el sentido de que deben pagar
puntualmente sus cuotas para llegar a formar el fondo común mínimo que establece la empresa para hacer
el sorteo o la licitación.
PARTES.-
Ahorristas: personas que han suscrito el contrato y pagan cuotas adquiriendo el derecho a participar del
sorteo (azar) o de la licitación del bien (el ahorrista que más dinero ofrece por el bien a licitar, se lo lleva).
Empresa organizadora del círculo: organiza el círculo, cobra las cuotas y entrega el bien a quien gane el
sorteo o la licitación.
Para qué sirve?. Para que la persona que no tiene toda la plata junta, no tenga que esperar a reuniría para
comprar el bien o tenga que pagar hasta la última cuota antes de tomar posesión del mismo.
A la empresa organizadora, le proporciona gran cantidad de dinero para reinvertir (dar en préstamo a
terceros o producir más mercadería) sin tener que pagar impuestos, sin ningún costo. Además sabe de
antemano qué bienes, en qué momento y cuántos tiene que fabricar, evitando la sobreproducción; por otra
parte, gana intereses por la financiación.
CARACTERES.-
1) Bilateral; 2) Oneroso; 3) Consensual; 4) Conmutativo; 5) Típico y nominado; 6)Formal ; 7) De ejecución
continuada; 8) De adhesión

DIFERENTES FORMAS DE ADJUDICARSE EL BIEN.-


- Licitación ganadora: el que ofrece pagar la mayor cantidad de cuotas, se lleva el bien y luego sigue
pagando las restantes cuotas.
-Adelantamiento de cuotas: consiste en pagar las cuotas restantes, todas juntas, llevándose el bien.
- Sorteo: es por azar, simplemente con salir sorteado, se lleva el bien y sigue pagando las cuotas.

- Vencimiento del plazo: se termina el contrato porque se pagaron todas las cuotas.
Cuanto más corto sea el plazo, es más barato, ya que los intereses y gastos suelen ser muy altos.
Generalmente, el ahorrista que no puede seguir pagando, en lugar de desistir (perdiendo los intereses)
vende el plan.
DIFERENCIA CON EL CONTRATO DE CAPITALIZACIÓN.-
En la capitalización -a diferencia del ahorro previo, donde se aspira a obtener un bien o servicio
determinado- lo que se busca es obtener un aumento del capital que aportó a la empresa, la cual usa esa
cantidad para invertirla, obteniendo ganancias, de las que le tocará un porcentaje a aquél que hizo el aporte.

UNIDAD XVII

(pregunta) Contratos asociativos. Concepto. Caracteres. Objeto, partes intervinientes, análisis de los mismos
en el código civil y comercial de la nación.

UNIDAD XVII

1.-Contratos asociativos

Las disposiciones de este capitulo se aplican a los contratos de colaboracion , de organización o


participativo, con comunidad de fin que no sea sociedad.

Las diferencias entre ellas son menores y tienen que ver con los objetivos finales y las características de la
agrupacion

ARTÍCULO 1442.- Normas aplicables. A estos contratos no se les aplican las normas sobre la sociedad, no
son, ni por medio de ellos se constituyen, personas jurídicas, sociedades ni sujetos de derecho.
A las comuniones de derechos reales y a la indivisión hereditaria no se les aplican las disposiciones sobre
contratos asociativos ni las de la sociedad.
ARTÍCULO 1443.- Nulidad.Si las partes son más de 2 la nulidad del contrato respecto de 1 de las partes no
produce la nulidad entre las demás y el incumplimiento de 1 no excusa el de las otras, excepto que la
prestación de aquella que ha incumplido o respecto de la cual el contrato es nulo sea necesaria para la
realización del objeto del contrato.
ARTÍCULO 1444.- Forma. Los contratos a que se refiere este Capítulo no están sujetos a requisitos de forma.
ARTÍCULO 1445.- Actuación en nombre común o de las partes.Cuando 1 parte trate con un tercero en
nombre de todas las partes o de la organización común establecida en el contrato asociativo, las otras partes
no devienen acreedores o deudores respecto del tercero sino de conformidad con las disposiciones sobre
representación, lo dispuesto en el contrato.
ARTÍCULO 1446.- Libertad de contenidos . las partes tienen libertad para configurar estos contratos con otros
contenidos.
ARTÍCULO 1447.- Efectos entre partes. los contratos no inscriptos producen efectos entre las partes.
2.-Negocio en participación
ARTÍCULO 1448.- Definición tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a
cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre personal del gestor. No tiene denominación, no está
sometido a requisitos de forma, ni se inscribe en el Registro Público.
ARTÍCULO 1449.- Gestor. Actuación y responsabilidad. Los terceros adquieren derechos y asumen
obligaciones sólo respecto del gestor. La responsabilidad de éste es ilimitada. Si actúa más de un gestor son
solidariamente responsables.
ARTÍCULO 1450.- Partícipe. es la parte del negocio que no actúa frente a los terceros. No tiene acción
contra éstos ni éstos contra aquél, en tanto no se exteriorice la apariencia de una actuación común.
ARTÍCULO 1451.- Derechos de información y rendición de cuentas. El partícipe tiene derecho a que el
gestor le brinde información y acceso a la documentación relativa al negocio. También tiene derecho a la
rendición de cuentas de la gestión en la forma y en el tiempo pactados; y en defecto de pacto, anualmente y
al concluir la negociación.
ARTÍCULO 1452.- Limitación de las pérdidas. Las pérdidas que afecten al partícipe no pueden superar el
valor de su aporte.
3.- Agrupaciones de colaboración
Las partes son solidarias entre si . fin mutualista o destinado a facilitar la actividad interna de cada participe
ARTÍCULO 1453.- Definición. cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de
facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el
resultado de tales actividades.
ARTÍCULO 1454.- Ausencia de finalidad lucrativa. La agrupación no puede perseguir fines de lucro. Las
ventajas económicas que genere su actividad deben recaer directamente en el patrimonio de las partes agrupadas o
consorciadas.
La agrupación no puede ejercer funciones de dirección sobre la actividad de sus miembros.
ARTÍCULO 1455.- Contrato. Forma y contenido. debe otorgarse por instrumento público o privado con firma
certificada notarialmente e inscribirse en el Registro Público que corresponda. Una copia certificada con los
datos de su correspondiente inscripción debe ser remitida por el Registro al organismo de aplicación del
régimen de defensa de la competencia.
El contrato debe contener:
a. el objeto de la agrupación;
b. la duración, que no puede exceder de 10 años. Si se establece por más tiempo, queda reducida a dicho
plazo. En caso de omisión del plazo, se entiende que la duración es de 10 años. Puede ser prorrogada antes
de su vencimiento por decisión unánime de los participantes por sucesivos plazos de hasta 10 años. El
contrato no puede prorrogarse si hubiesen acreedores embargantes de los participantes y no se los
desinteresa previamente.
c. la denominación, que se forma con un nombre de fantasía integrado con la palabra “agrupación”;
d. el nombre, razón social o denominación, el domicilio y los datos de inscripción registral del contrato o
estatuto o de la matriculación e individualización, en su caso, de cada uno de los participantes. En el caso de
sociedades, la relación de la resolución del órgano social que aprueba la contratación de la agrupación, así
como su fecha y número de acta;
e. la constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato de agrupación,
tanto entre las partes como respecto de terceros;
f. las obligaciones asumidas por los participantes, las contribuciones debidas al fondo común operativo y los
modos de financiar las actividades comunes;
g. la participación que cada contratante ha de tener en las actividades comunes y en sus resultados;
h. los medios, atribuciones y poderes que se establecen para dirigir la organización y actividad común,
administrar el fondo operativo, representar individual y colectivamente a los participantes y controlar su
actividad al solo efecto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones asumidas;
i. los casos de separación y exclusión;
j. los requisitos de admisión de nuevos participantes;
k. las sanciones por incumplimiento de obligaciones;
l. las normas para la confección de estados de situación, a cuyo efecto los administradores deben llevar, los
libros habilitados a nombre de la agrupación que requiera la naturaleza e importancia de la actividad común.
ARTÍCULO 1456.-Resoluciones.Las resoluciones relativas a la realización del objeto de la agrupación se
adoptan por el voto de la mayoría absoluta de los participantes, excepto disposición contraria del contrato.
La impugnación de las resoluciones sólo puede fundarse en la violación de disposiciones legales o
contractuales. La acción debe ser dirigida contra cada uno de los integrantes de la agrupación y plantearse
ante el tribunal del domicilio fijado en el contrato, dentro de los 30 días de haberse notificado
fehacientemente la decisión de la agrupación.
Las reuniones o consultas a los participantes deben efectuarse cada vez que lo requiera un administrador o
cualquiera de los participantes.
No puede modificarse el contrato sin el consentimiento unánime de los participantes.
ARTÍCULO 1457.- Dirección y administración. debe estar a cargo de una o más personas humanas
designadas en el contrato, o posteriormente por resolución de los participantes. Son aplicables las reglas del
mandato. En caso de ser varios los administradores, si nada se dice en el contrato pueden actuar indistintamente.
ARTÍCULO 1459.- Obligaciones.Solidaridad. Los participantes responden ilimitada y solidariamente respecto
de terceros por las obligaciones que sus representantes asuman en nombre de la agrupación. La acción
queda expedita después de haberse interpelado infructuosamente al administrador de la agrupación. El
demandado por incumplimiento de la obligación tiene derecho a oponer las defensas personales y las
comunes que correspondan a la agrupación.
El participante representado responde solidariamente con el fondo común operativo por las obligaciones que los
representantes hayan asumido en representación de un participante, haciéndolo saber al tercero al tiempo de obligarse.
ARTÍCULO 1461.- Extinción. se extingue:
a. por la decisión de los participantes;
b. por expiración del plazo por el cual se constituye; por la consecución del objeto para el que se forma o por
la imposibilidad sobreviniente de lograrlo;
c. por reducción a uno del número de participantes;
d. por incapacidad, muerte, disolución o quiebra de un participante, a menos que el contrato prevea su
continuación o que los demás participantes lo decidan por unanimidad;
e. por decisión firme de la autoridad competente que considere que la agrupación, por su objeto o por su
actividad, persigue la realización de prácticas restrictivas de la competencia;
f. por causas específicamente previstas en el contrato.
ARTÍCULO 1462.- Resolución parcial no voluntaria de vínculo. cualquier participante puede ser excluido por
decisión unánime de los demás, si contraviene habitualmente sus obligaciones, perturba el funcionamiento
de la agrupación o incurre en un incumplimiento grave.
Cuando el contrato sólo vincula a 2 personas, si una incurre en alguna de las causales indicadas, el otro
participante puede declarar la resolución del contrato y reclamar del incumplidor el resarcimiento de los daños.
4.- Uniones Transitorias

En las uniones transitorias no se presume la solidaridad


Se debe inscribir el contrato en el registro correspondiente

ARTÍCULO 1463.- Definición. cuando las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios
o suministros concretos, dentro o fuera de la República. Pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios
complementarios y accesorios al objeto principal.
ARTÍCULO 1464.- Contrato.Forma y contenido. se debe otorgar por instrumento público o privado con firma
certificada notarialmente, que debe contener:
a. el objeto, con determinación concreta de las actividades y los medios para su realización;
b. la duración, que debe ser igual a la de la obra, servicio o suministro que constituye el objeto;
c. la denominación, que debe ser la de alguno, algunos o todos los miembros, seguida de la expresión “unión
transitoria”;
d. el nombre, razón social o denominación, el domicilio y, si los tiene, los datos de la inscripción registral del
contrato o estatuto o de la matriculación o individualización que corresponde a cada uno de los miembros.
En el caso de sociedades, la relación de la resolución del órgano social que aprueba la celebración de la
unión transitoria, su fecha y número de acta;
e. la constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato, tanto entre partes
como respecto de terceros;
f. las obligaciones asumidas, las contribuciones debidas al fondo común operativo y los modos de financiar
las actividades comunes en su caso.
g. el nombre y el domicilio del representante, que puede ser persona humana o jurídica;
h. el método para determinar la participación de las partes en la distribución de los ingresos y la asunción de
los gastos de la unión o, en su caso, de los resultados;
i. los supuestos de separación y exclusión de los miembros y las causales de extinción del contrato;
j. los requisitos de admisión de nuevos miembros;
k. las sanciones por incumplimiento de obligaciones;
l. las normas para la elaboración de los estados de situación, a cuyo efecto los administradores deben llevar,
los libros exigibles y habilitados a nombre de la unión transitoria que requieran la naturaleza e importancia de
la actividad común.

5.- Consorcios de cooperación


En los consorcios no existen plazos y el instrumento legal vigentes es un contrato, por lo que la solidaridad
entre las partes figura en los términos del mismo
ARTÍCULO 1470.- Definición. las partes establecen una organización común para facilitar, desarrollar,
incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de
mejorar o acrecentar sus resultados.
ARTÍCULO 1473.- Forma. debe otorgarse por instrumento público o privado con firma certificada
notarialmente, e inscribirse conjuntamente con la designación de sus representantes en el Registro Público
que corresponda
ARTÍCULO 1474.- Contenido. debe contener:
a. el nombre y datos personales de los miembros individuales, y en el caso de personas jurídicas, el nombre,
denominación, domicilio y, si los tiene, datos de inscripción del contrato o estatuto social de cada uno de los
participantes. Las personas jurídicas, además, deben consignar la fecha del acta y la mención del órgano
social que aprueba la participación en el consorcio;
b. el objeto del consorcio;
c. el plazo de duración del contrato;
d. la denominación, que se forma con un nombre de fantasía integrado con la leyenda “Consorcio de
cooperación”;
e. la constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato, tanto respecto de
las partes como con relación a terceros;
f. la constitución del fondo común operativo y la determinación de su monto, así como la participación que
cada parte asume en el mismo, incluyéndose la forma de su actualización o aumento en su caso;
g. las obligaciones y derechos que pactan los integrantes;
h. la participación de cada contratante en la inversión del o de los proyectos del consorcio, si existen, y la
proporción en que cada uno participa de los resultados;
i. la proporción en que los participantes se responsabilizan por las obligaciones que asumen los
representantes en su nombre;
j. las formas y ámbitos de adopción de decisiones para el cumplimiento del objeto.
Debe preverse la obligatoriedad de celebrar reunión para tratar los temas relacionados con los negocios
propios del objeto cuando así lo solicita cualquiera de los participantes por sí o por representante. Las
resoluciones se adoptan por mayoría absoluta de las partes, excepto que el contrato de constitución
disponga otra forma de cómputo;
k. la determinación del número de representantes del consorcio, nombre, domicilio y demás datos
personales, forma de elección y de sustitución, así como sus facultades, poderes y, en caso de que la
representación sea plural, formas de actuación.
En caso de renuncia, incapacidad o revocación de mandato, el nuevo representante se designa por mayoría
absoluta de los miembros, excepto disposición en contrario del contrato. Igual mecanismo se debe requerir
para autorizar la sustitución de poder;
l. las mayorías necesarias para la modificación del contrato constitutivo. En caso de silencio, se requiere
unanimidad;
m. las formas de tratamiento y las mayorías para decidir la exclusión y la admisión de nuevos participantes.
En caso de silencio, la admisión de nuevos miembros requiere unanimidad;
n. las sanciones por incumplimientos de los miembros y representantes;
n. las causales de extinción del contrato y las formas de liquidación del consorcio;
o. una fecha anual para el tratamiento del estado de situación patrimonial por los miembros del consorcio;
p. la constitución del fondo operativo, el cual debe permanecer indiviso por todo el plazo de duración del
consorcio.
ARTÍCULO 1476.- Obligaciones y responsabilidad del representante. debe llevar los libros de contabilidad y
confeccionar los estados de situación patrimonial. También debe informar a los miembros sobre la existencia
de causales de extinción previstas en el contrato o en la ley y tomar las medidas y recaudos urgentes que
correspondan.
Es responsable de que en toda actuación sea exteriorizado el carácter de consorcio.
ARTÍCULO 1477.- Responsabilidad de los participantes. El contrato puede establecer la proporción en que
cada miembro responde por las obligaciones asumidas en nombre del consorcio. En caso de silencio todos
los miembros son solidariamente responsables.
ARTÍCULO 1478.- Extinción del contrato. se extingue por:
a. el agotamiento de su objeto o la imposibilidad de ejecutarlo;
b. la expiración del plazo establecido;
c. la decisión unánime de sus miembros;
d. la reducción a uno del número de miembros.
La muerte, incapacidad, disolución, liquidación, concurso preventivo, cesación de pagos o quiebra de alguno
de los miembros del consorcio, no extingue el contrato, que continúa con los restantes, excepto que ello
resulte imposible fáctica o jurídicamente.

UNIDAD XVIII

Por Redacción LAVOZ

El comercio electrónico no está regulado en forma particular en el nuevo Código Civil y Comercial, pero
este cuerpo normativo incorpora diversos aspectos que tienen que ver con el relacionamiento comercial
por medios informáticos, electrónicos o telemáticos.

En particular, los contratos de consumo de este cuerpo, que empieza a regir el 1° de agosto, incluyen
diversas disposiciones referidas a la relación con los consumidores o usuarios finales. Carlos Molina
Sandoval, especialista en derecho civil y societario, explica que el e-commerce queda incluido en una
categoría llamada contratos celebrados a distancia (artículos 1.104 a 1.112).

Son aquellos celebrados sin la presencia física de las partes entre un proveedor y un consumidor e
incluye medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, y servicios de radio, televisión o prensa.

Estas operaciones abarcan a aquellas realizadas por e-mail , a través de un web site , portales
electrónicos o cualquier otra forma en la cual se utilicen medios tecnológicos.
La definición es amplia para contemplar avances técnicos en el futuro.

¿Qué se exige del contrato? Si hay una obligación de que haya uno escrito, puede estar en soporte
electrónico pero tiene que incluir la misma información que para los otros contratos.

El vendedor o prestador del servicio tiene que informar cualquier dato necesario para poder emplear el
sistema electrónico e informático (requerimientos técnicos, por ejemplo) y para que el consumidor
comprenda los riesgos de celebrar el contrato de esta forma.

Molina Sandoval remarca seis aspectos relevantes de la contratación electrónica:

–Las ofertas que se realicen por estos medios (en la página web , en el mailing , en redes sociales)
deben tener un período de vigencia. Si no, se entiende que la duración es por el tiempo que esté
“accesible al destinatario”.

–El vendedor debe “confirmar por vía electrónica y sin demora” la aceptación de la contratación.

–En caso de conflicto, el consumidor puede reclamar en la jurisdicción en la cual recibió o debió
recibir el bien o servicio, no importa lo que diga la página web.

–El comprador puede revocar la aceptación de la operación dentro de los 10 días de celebrar el


contrato. “Esto le permite al consumidor reflexionar sobre estas operaciones”, dice.

–El derecho de revocación debe estar informado en forma adecuada al consumidor. Debe tener la
posibilidad de revocar el contrato de la misma forma en la cual se aceptó.

–No se pueden revocar los contratos en los cuales se proveen grabaciones sonoras o de video, de
discos y programas informáticos que fueron decodificadas por el consumidor. Tampoco ficheros
informáticos que puedan ser descargados o reproducidos con carácter inmediato para uso permanente.
Y también abarca al suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas. En definitiva, todo
aquel contenido digital al cual el comprador ya tuvo acceso y que puede utilizar sin límites.

Contratación bancaria. Se incluyen varias disposiciones respecto a la emisión de contratos,


resúmenes y otra documentación por vía electrónica. Muchas están en la reglamentación del Banco
Central, pero ahora se suman al Código Civil.

Firma digital y firma electrónica (Ley 25.506 año 2001)


Con la reciente sanción de la Ley 25.506 la Argentina se incorporó al régimen internacional de
reconocimiento de documentos con firma digital y firma electrónica.

El 14 de diciembre de 2001 se publicó en el Boletín Oficial la ley de firma digital, cuyo proyecto legislativo estuvo varios
años en discusión y tratamiento parlamentario.

Firma Digital

La ley define la firma digital como “el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que
requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su exclusivo control”, y se
presume, salvo prueba en contrario, que el documento suscripto mediante firma digital no ha sido modificado desde el
momento de su firma.

El art. 3º de la ley dispone como principio general que cuando los preceptos legales requieran la firma manuscrita del
titular de un documento, la misma se tendrá por cumplida con la firma digital, otorgándole el mismo valor probatorio a
ambos tipos de firma.

Sin embargo, la utilización de la firma digital tiene ciertas restricciones. Es decir, la ley establece ciertos casos en que la
misma no podrá ser utilizada, como por ejemplo, en las disposiciones por causa de muerte, para actos jurídicos del
derecho de familia, actos personalísimos en general, entre otros.
Para que la firma digital tenga plena validez, se requiere el cumplimiento de ciertos requisitos, como la necesaria emisión
del correspondiente certificado digital por un certificador licenciado a tal efecto.

Certificado Digital

El Certificado Digital deberá estar emitido conforme las disposiciones legales y tendrá una validez limitada en el tiempo,
correspondiendo al Ente Certificador establecer la fecha de vencimiento de cada certificado que emita.

La propia ley reconoce la validez de los certificados emitidos por certificadoras extranjeras, cuando los mismos reúnan
los requisitos mínimos establecidos en la misma.

Firma Electrónica

La firma electrónica es el conjunto de datos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos,
utilizado por el signatario como su medio de identificación y que no llega a cumplir los requisitos establecidos por la ley
para ser considerado firma digital.

Es decir, la firma electrónica actuaría como el género, mientras que la Firma Digital sería la especie.

Certificadores Licenciados

Los Certificadores Licenciados serán las personas jurídicas autorizadas a actuar como tales por la Autoridad de
Aplicación y los organismos públicos que expidan tales certificados, liberándose el mercado a la libre competencia entre
las Certificadoras privadas existentes, sujetas a control y auditoría periódica de la Autoridad de Aplicación.

Autoridad de Aplicación

Se establece como Autoridad de Aplicación de la presente ley a la Comisión Asesora para la Infraestructura de la Firma
Digital, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, organismo a crearse en un futuro próximo.

Régimen de Responsabilidad

El régimen de responsabilidad del Certificador Licenciado establece que:

(i)    frente al titular del certificado digital, la misma se regirá bajo las condiciones contractuales pactadas entre las partes;

(ii)   frente a terceros, el Certificador Licenciado responderá por los daños y perjuicios que se deriven como
consecuencia del incumplimiento de sus deberes legales, o por los errores u omisiones que presenten los certificados
digitales que éste emita; y

(iii)  la Autoridad de Aplicación podrá imponer sanciones por dicho incumplimiento, que se establecen entre el mero
apercibimiento hasta la caducidad de la licencia para actuar como tal.

Disposiciones Complementarias

Las disposiciones complementarias de la ley establecen que el Estado Nacional promoverá el uso de la firma digital
dentro del ámbito de la propia administración, obligándose a utilizar esta tecnología en un plazo máximo de 5 años para
todas las leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones, etc. que la misma emita.

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