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Apunte Examen de Grado Civil 02
Apunte Examen de Grado Civil 02
Interrogación Nº 2
Plan Intensivo – Intermedio - Estándar
Vicios del consentimiento: Error, fuerza, dolo. La lesión. Formalidades
CONCEPTOS GENERALES
- Artículo 1.445 del Código Civil: Distingue implícitamente entre ausencia de voluntad
y voluntad viciada al requerir en 1º lugar consentimiento y agregando que este no debe
adolecer de vicios
- Artículo 1.451 del Código Civil: Los vicios del consentimiento son:
ERROR
Es la ignorancia o falso concepto que se tiene de la realidad.
Ignorancia: desconocimiento
Equivocación: Falso conocimiento
TIPOS DE ERROR
1- ERROR DE DERECHO: Es la falsa o inexacta representación de la realidad jurídica por
ignorancia de la norma o por su equivocada interpretación o aplicación al caso
concreto.
¿Es vicio?
Por regla general no vicia el consentimiento, en virtud del artículo 8 del Código
Civil, pues nadie puede alegar ignorancia de la ley, pues una vez publicada se
presume conocida por todos.
¿Hay excepciones?
Sí, en los artículos 2297 y 2299.
Pago de lo no debido, Artículo 2297, 2299: “Se podrá repetir aún lo que se
ha pagado por error de Derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni
aun una obligación puramente natural”. Sin embargo, se dice que
estrictamente esta no sería una excepción, ya que si el error de derecho viciase
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Vicios del consentimiento: Error, fuerza, dolo. La lesión. Formalidades
Artículo 1.453 Es el que recae sobre la especie del acto o contrato que se ejecuta o
celebra y el que recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata.
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SANCIÓN:
Existen 3 opiniones:
El problema que aquí se presenta es que la nulidad absoluta requiere una causal
expresa, y en el artículo 1.682 que es en donde se encuentra regulada no figura el
error, ni la falta de voluntad o consentimiento.
A esto contesta Alessandri que el artículo 1682 consagra una causal genérica de nulidad
absoluta, que es la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben
para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a su naturaleza. Aquí
entonces se encontraría comprendido el error impedimento, así como también todas
aquellas causales que en doctrina acarrean inexistencia.
a) Artículo 1453 literalmente señala que hay voluntad, por tanto se descarta la
inexistencia. La disposición parte de la base de que hay voluntad o consentimiento, y lo
que ocurre es que éste se encuentra viciado.
b) Artículo 1454 reglamenta el error vicio, que esta indiscutidamente sancionado con la
nulidad relativa, y esta disposición señala que “el error de hecho vicia asimismo” o sea,
de la misma forma en que lo hace en el artículo precedente, que es el que regula el error
impedimento. Por tanto, si la sanción del error vicio es la nulidad relativa, asimismo, la
sanción del error impedimento sería la nulidad relativa.
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nulidad relativa, ya que solo hay nulidad absoluta cuando hay causal específica que la
establezca.
d) El error esencial perjudica sólo a las partes contratantes y no al interés general, por
tanto no se condice con las causales de la nulidad absoluta que son de orden público.
Casos
4. Error que recae sobre la persona con la cual se tiene la intención de celebrar
el acto jurídico, pero siempre que la consideración de esa persona haya sido el
motivo principal para celebrar dicho acto jurídico.
Con todo, por regla general el error en la persona no vicia la voluntad o consentimiento,
excepcionalmente lo vicia en este caso, cuando la consideración de la persona ha sido
determinante.
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Cualquier otro error respecto de otras calidades o cualidades que no sean esenciales, se
denominan calidades o cualidades accidentales, las que por regla general son
indiferentes para efectos de determinar la configuración de la voluntad o
consentimiento. Esto es, la regla general es que si una de las partes incurre en un error
sobre una calidad accidental del objeto sobre el cual versa el acto jurídico, la voluntad
no se vicia.
Error en la Persona
Artículo 1455: Es el que recae en la persona con quien se tiene intención de contratar.
Este error no vicia el consentimiento salvo que la consideración de esta persona sea la
causa principal del contrato. (contratos intuito personae).
El Error Común
Es el experimentado por la generalidad de las personas de una localidad con justa causa
de error y buena fe.
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- EL ERROR DEBE SER EXCUSABLE: Debe haber justo motivo de error. Una apariencia
que justificadamente induzca a error.
FUNDAMENTOS:
1. Buena fe: Se debe proteger a la persona que actúa con la convicción de estar
haciéndolo conforme a derecho.
2. Teoría de las apariencias: Se debe tener por verdadero aquello que aparenta ser tal,
por lo menos mientras no se demuestre lo contrario.
3. Principio de la seguridad.
EFECTOS
El acto es anulable por los mismos principios de la nulidad en la legislación, eso por
opinión doctrinaria y jurisprudencia mayoritaria.
Ejemplos:
a) Nombramiento irregular de funcionarios públicos. Se puede nombrar a un funcionario
público en el que no se hayan respetado las normas para su nombramiento.
c) Mandatos aparentes. Una persona celebra un acto jurídico como apoderado de otra
persona y exhibe un mandato, pero este ha sido un mandato revocado. Ahí hay también
hay error común y es válido el acto jurídico.
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FUERZA
Es la coacción física o moral que se ejerce sobre una persona para atemorizarla y
obligarla a consentir en la celebración de un acto jurídico, contra su voluntad.
TIPOS DE FUERZA
REQUISITOS DE LA FUERZA
1. GRAVE
2. ILEGÍTIMA E INJUSTA
3. DETERMINANTE
4. ACTUAL O CONTEMPORANEA
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1- QUE SEA GRAVE: que sea capaz de producir una impresión fuerte en una persona de
sano juicio tomando en cuanta su edad, sexo y condición.
De conformidad a ello, se toman en cuenta factores objetivos y subjetivos para
efectos de determinar la gravedad de la fuerza. En efecto, el factor objetivo dice
relación con el hecho de tratarse de una persona de sano juicio, y se entiende por
tal, a una persona mentalmente sana, cuerda, síquicamente normal. Excluye el
heroísmo y la cobardía.
2- QUE SEA INJUSTA: que consista en un apremio contrario a Derecho, de manera que
si un acreedor le dice a su deudor que si no le paga lo va a demandar y embargar sus
bienes y el deudor como consecuencia de ello paga, después no podrá alegar la
nulidad del pago por haber existido fuerza, ya que ésta estaba amparada por el
derecho.
4- QUE SEA ACTUAL O INMIENTE: Significa que el mal sufrido ocurra al mismo tiempo
de la declaración de voluntad, cuando es actual o que consista en la amenaza de
sufrir un mal con certeza en el futuro cuando es inminente.
PRUEBA DE LA FUERZA:
1. Debe probarse y la prueba quien la alega (es decir, la víctima). Artículo 1.698.
PRESUNCIÓN DE GRAVEDAD
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Al respecto, lo siguiente:
1. La ley no presume la fuerza, sino que un requisito de esta, cual es, la gravedad.
2. Si se amenaza con que este mal irreparable y grave recaerá en otra persona distinta a
las del artículo 1.456, esto es víctima, consorte, ascendientes o descendientes, no se
presumirá la gravedad. Ahora bien, ello no significa que la fuerza no sea grave, sino que
solamente no operará la presunción de gravedad, y este requisito deberá probarse.
1. Víctima: es la persona que celebra el acto o contrato como una consecuencia del
temor provocado por la coacción física o moralmente.
¿Quién sufre el daño? El daño lo puede sufrir la víctima misma u otra persona vinculada
con la víctima. Si esa otra persona es su consorte o ascendiente o descendiente va a
operar el principio de gravedad. Si esa otra persona no tiene estos vínculos con la víctima
habrá que probar la gravedad.
SANCIÓN: Si se cumplen todos los requisitos de la fuerza para que se configure como
vicio de la voluntad, el efecto es que el acto es susceptible de ser declarado nulo de
nulidad relativa, de conformidad a lo establecido en el artículo 1682 inciso final.
TEMOR REVERENCIAL
Artículo 1456 inciso 2. Es el sólo temor de desagradar a las personas a quienes se debe
sumisión y respeto. Ello no basta para viciar el consentimiento, ya que no reúne el
requisito de gravedad.
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DOLO
Podemos ubicar al dolo en 3 ámbitos distintos:
Existe la tendencia contemporánea a unificarlo en una sola concepción, para ello, los
tratadistas, recurren a una definición del Supremo Tribunal Español, según el cual el dolo
es “la voluntad consiente de provocar un resultado injusto y perjudicial”.
Sin embargo, existe hoy un cierto consenso en que la definición del artículo 44 del código
responde al concepto unitario y contemporáneo de dolo, porque la “intención positiva”
del código civil es la “voluntad consciente y deliberada” del Tribunal Supremo Español, y
el efecto de “producir injuria o daño a la persona o propiedad de otro” del código civil,
equivale a “producir un efecto perjudicial e injusto” del Tribunal Supremo Español.
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3) Elemento CAUSAL. El acto jurídico se celebra por la víctima como consecuencia del
engaño maquinado por el autor del dolo.
Requisitos
1) Que sea principal (determinante), es decir, que sin él no se habría celebrado el acto
jurídico.
2) Si el acto jurídico es bilateral, se requiere que sea obra de la contra parte, de tal
manera que si es obra de una tercera persona, no vicia la voluntad, aun cuando sea
determinante. Lógicamente en los actos jurídicos unilaterales que no podría aplicarse la
regla que sea obra de la contraparte, pues en este tipo de actos no hay contraparte,
siempre será obra de un tercero. De manera tal, que para que se vicie la voluntad,
bastará que sea dolo principal o determinante.
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El dolo como elemento de la responsabilidad contractual y extracontractual se analizará más adelante, a
propósito de la responsabilidad.
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¿POR CUÁNTO?
SANCIÓN
En los casos en que el dolo constituye vicio de la voluntad, el acto es susceptible de ser
declarado nulo de nulidad relativa, de acuerdo a lo que establecen los artículos 1458 y
1682.
Sin perjuicio de lo anterior, hay casos en que la ley establece especialmente una sanción
distinta al dolo, como lo que dispone el artículo 1768.
La acción de dolo corresponde a la parte inocente que ha sido víctima del engaño, esta es
la persona legitimada activamente en la acción. Por su parte, la legitimada pasiva es la
parte que ha empleado el dolo, que ha llevado a cabo las maquinaciones.
La parte que ha cometido el dolo no puede alegar la rescisión del acto o contrato, pues
ello es contrario al adagio que “nadie puede aprovecharse de su propio dolo”, de lo
contrario, sería dar paso a una inmoralidad.
PLAZO: El plazo para hacer valer la acción es de 4 años contados desde la celebración
del acto o contrato.
Problemas:
1. ¿Qué ocurre si ambas partes han incurrido en dolo? Se ha entendido que el acto es
VÁLIDO, como una forma de sancionar la conducta dolosa de ambas partes.
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indemnizatoria cuando falta alguno de los requisitos para que el dolo vicie el
consentimiento, pero cuando concurren ambos requisitos y aplicando las reglas
generales, debiéramos concluir que procede la acción indemnizatoria contra el autor
del dolo por el total de los perjuicios.
Esta no vale (artículo 1465) pues es una estipulación que adolece de objeto ilícito. Entre
las razones por las que se establece aquello, podemos mencionar:
b) Si fuera posible condonar el dolo futuro el contratante que tuviera un mayor poder de
negociación, exigiría siempre que la condonación del dolo futuro y el contratante más
débil no tendría más que aceptarlo.
Según el artículo 1465 hay OBJETO ILÍCITO en la condonación del dolo futuro, y por lo
tanto hay un vicio de nulidad absoluta. El fundamento de esto radica en lo siguiente:
c) De admitirse la condonación anticipada del dolo, el dolo se podría ejecutar con total
habitualidad en aquellos contratos en que uno de los contratantes tiene mayor poder
económico o de negociación, por ejemplo, los contratos de adhesión. El contratante más
poderoso impondría siempre al débil que respete su dolo futuro, transformándose esta
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Esto es, la regla general es que el dolo debe ser probado, para lo cual se pueden emplear
todos los medios admitidos por la ley.
Lo prueba quien lo alega: pues está invocando una situación de excepción, entonces
recae sobre él el peso de la prueba; además en las hipótesis en que se reclama el pago
una indemnización de perjuicios, se probar que existe la obligación de indemnizar, y
probar todos los elementos de ella, entre los cuales se encuentra, precisamente el dolo.
b) Albaceas. El Código civil estima dolosa la actuación del albacea que lleva a cabo
disposiciones testamentarias prohibidas por la ley. Los albaceas o ejecutores
testamentarios son aquellos a quienes el testador da el encargo de ejecutar sus
disposiciones.
Si el albacea ejecuta disposiciones testamentarias cuando estas son contrarias a
la ley, se estima dolosa su actuación. Artículo 1301.
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3. En materia de cheques.
Si se gira un cheque contra una cuenta corriente inexistente o cerrada, o sin tener fondos
suficientes en dicha cuenta, o teniendo fondos pero luego el girador los retira o da orden
de no pago (fuera de los casos autorizados), se presume dolosa su actuación. Artículo 22
de la Ley de cuentas corrientes bancarias y cheques.
LA LESIÓN
También podemos definirla como “la desproporción grave, que existiendo entre las partes
de un contrato oneroso conmutativo, significa para una de ellas un perjuicio”.
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La lesión en el derecho.
Quien alegue la concepción subjetiva debe probar que la voluntad esté viciada, en
cambio, el que alega la concepción objetiva solo debe probar el desequilibrio de las
prestaciones.
LESIÓN ENORME
Para aseverar que nuestra legislación considera a la lesión como vicio objetivo, los
autores se apoyan en las siguientes razones:
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Por lo demás, estamos frente a contratos de orden económico, y en ellos cada parte
busca siempre una utilidad pecuniaria. Lo que no se permite es la desproporción grave,
desmedida en estas prestaciones.
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Se concede por tanto un derecho opcional a la parte que ha obtenido para hacer subsistir
el acto declarado nulo, completando o devolviendo el justo precio.
2. Que la lesión sea enorme. O sea que la desproporción entre las prestaciones de la
compraventa sea excesiva (si no es excesiva no interviene la ley).
B. Tratándose del comprador: Sufre lesión enorme cuando el precio que paga es
superior al doble del justo precio.
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Precisiones
ii. La determinación del justo precio es una cuestión de hecho que debe
acreditarse en juicio, empleando todos los medios probatorios, siendo el
más importante la prueba pericial.
3. Que la cosa no haya perecido en poder del COMPRADOR. Artículo 1893 inciso 1.
Llama la atención que la disposición hable que la cosa haya perecido, porque tratándose
de inmuebles por naturaleza estos no pueden perecer, de ahí que se ha entendido que
esta referencia está hecha a los inmuebles por adherencia, y en particular a los edificios.
En este caso estamos frente a una excepción a la regla general, cual es que la nulidad
judicialmente declarada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores, porque si el
comprador enajena la cosa no hay derecho a pedir la nulidad por lesión enorme (no se
cumple con este requisito).
Con todo, si el comprador hubiese vendido la cosa a un precio superior del que él había
pagado, el primer vendedor tiene derecho a cobrarle el exceso hasta concurrencia del
justo precio deducido en una décima parte.
Reunidos estos requisitos nos encontramos con que esa compraventa es anulable,
rescindible por lesión enorme.
Se define a la permuta como un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar
una especie o cuerpo cierto por otro (art. 1897).
Esta regla se extiende aun a los asignatarios que no tienen la libre administración de sus
bienes.
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Se entiende por lesión grave la que disminuyere el valor total de la asignación en más de
la mitad.
Sin embargo, la doctrina entiende que este no es un caso de lesión en el sentido técnico,
sino de perjuicio a consecuencia de la ignorancia, del error que jurídicamente comprende
a ésta. Y como no es imputable a la persona que acepta la asignación, el legislador por
razón de justicia, le permite „rescindir‟ la aceptación.
Así, la nulidad o rescisión podría configurarse bajo la figura del error, ya que el
asignatario aceptó, ignorando o desconociendo disposiciones testamentarias.
Artículo 1348 Las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y según las
mismas reglas que los contratos.
La rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de la
mitad de su cuota. Debemos tener en consideración el artículo 1350.
5.- Mutuo:
Artículo 2196. El mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes
entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del
mismo género y calidad.
Artículo 2206, artículo 8 de la ley 18.010 (1981).
Si se conviene un interés de 8 por ciento, en tal caso, los intereses que excedan el
máximo convencional se reducirá al interés corriente que rija al momento de la
convención. La sanción será por tanto la reducción o limitación de la prestación excesiva
a los límites legales.
6.- La anticresis:
La anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se
pague con sus frutos. Artículo 2.435.
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Por su parte, el artículo 2.443 señala que las partes podrán estipular que los frutos se
compensen con los intereses, en su totalidad, o hasta concurrencia de valores.
Los intereses que estipularen estarán sujetos en el caso de lesión enorme a la misma
reducción que en caso de mutuo.
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b) Que la obligación de una de las partes consista en pagar una cantidad determinada de
dinero o de una cosa fungible distinta del dinero (cosas genéricas). La obligación de esta
parte no debe consistir en dar una especie o cuerpo cierto, ni tampoco puede ser una
obligación de hacer o no hacer, pero la obligación de la contraparte puede consistir en
dar, hacer o no hacer algo, puesto que el Código Civil no exige alguna prestación en
particular.
c) Que la parte que se obligó a pagar una cantidad determinada se haya sujetado a una
pena, que también consiste en pagar una suma de dinero o una cantidad determinada de
cosas fungibles distintas del dinero (o cantidad determinada del mismo género de cosas).
Por lo tanto, lo más que se puede pedir por concepto de pena y de obligación principal,
es el doble de la obligación principal (o la obligación principal multiplicada por dos).
Todo lo que exceda de esto se debe rebajar al duplo de la obligación principal, por tanto,
la sanción será la reducción al límite legal, esto es, al doble de la obligación principal.
En este contrato la cláusula penal es enorme cuando el interés que se estipula excede al
máximo que la ley permite convenir. Por lo tanto, en el caso de acordarse intereses
convencionales superiores al máximo permitido por la ley, los intereses se rebajan a
dicho máximo, cual es, el interés corriente aumentado en un 50% (por ejemplo, si el
interés corriente es el 3% mensual el máximo que la ley permite estipular es el 4,5%, si
se estipula un interés de un 5% se rebajará en 0,5%).
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Sanción a la lesión.
1. A veces, puede comportar la nulidad del acto, de la cual puede librarse el ganancioso.
Ejemplo, compraventa de bienes raíces habrá rescisión por causa de lesión enorme. Art.
1888, 1889. Esto es nulidad relativa.
En general, puede decirse que la sanción de la lesión es la nulidad del acto en que incide
o la reducción de la proporción de las prestaciones.
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LAS FORMALIDADES
También se definen como “los requisitos extrínsecos de los actos jurídicos, esto es, los
establecidos para la exteriorización del acto”.
Objetivos
De acuerdo con el Código, formalidad y solemnidad serían sinónimos. El art. 17 dice que
“la forma se refiere a las solemnidades externas”. Luego, el art. 1443, cuando define los
contratos solemnes, advierte que son aquellos que están sujetos a la observancia de
ciertas formalidades especiales sin los cuales no produce ningún efecto civil.
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Clases de FORMALIDADES
1. Atendiendo a su origen.
FORMALIDADES
ATENDIENDO A SU
ORIGEN
FORMALIDADES FORMALIDADES
LEGALES CONVENCIONALES
FORMALIDADES
ATENDIENDO AL
OBJETO
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Son aquellos requisitos externos exigidos para el perfeccionamiento del acto jurídico.
Solemnidades:
Son aquellas establecidas por la ley para la eficacia de un acto jurídico atendida
la naturaleza del mismo y no la calidad o estado de las personas que lo
celebran, y sin las cuales el acto jurídico es ineficaz, no produce efectos.
En efecto, la solemnidad es la formalidad exigida por la ley para que el acto jurídico
nazca a la vida del Derecho, por ello es que se dice que la solemnidad es la forma como
se manifiesta la voluntad en este tipo de actos, que se denominan “actos solemnes”,
toda vez que para su perfeccionamiento se necesita del cumplimiento de una formalidad
denominada “solemnidad”.
La solemnidad en los actos solemnes es, por regla general, la única manera de
probar su existencia.
Este principio está consagrado en el artículo 1701, que dice: “La falta de instrumento
público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere
esa solemnidad, y se mirarán como no ejecutados o celebrados aun cuando en ellos se
prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una cláusula penal:
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Así la compraventa de bienes raíces por escritura privada no existe, aunque se haya
entregado la cosa y recibido el precio, y no existiendo resulta evidente la imposibilidad de
probarla.
Se ha sostenido que cuando el acto jurídico es solemne, que si ese acto o contrato se va
a celebrar a través de un mandatario, el mandato también debe otorgarse cumpliendo
con la correspondiente solemnidad.
Ejemplo: el contrato de compraventa, por regla general es consensual. Desde que hay
acuerdo en precio y cosa, el acto se perfecciona con la sola manifestación de voluntad.
No obstante lo anterior, en ciertos casos la manifestación de voluntad debe hacerse con
ciertas formalidades exigidas en atención a la naturaleza del acto que se celebra, como
en el contrato de compraventa de bienes raíces, donde la solemnidad exigida por la ley
es la escritura pública.
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1.- Los actos solemnes se prueban por sí mismos La solemnidad del acto facilita la
prueba, en términos que si no se ha cumplido con la solemnidad exigida por la ley, no
habrá forma de probar el acto, por ejemplo: la compraventa de un bien raíz puede
probarse por su solemnidad, la escritura pública.
3.- Para algunos, la exigencia de la solemnidad, da más tiempo a los celebrantes del
negocio para que reflexionen acerca del mismo.
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Fundamento de esta opinión. Una de las diferencias entre inexistencia y nulidad es que el
acto inexistente no produce efecto alguno, en cambio el acto que adolece de un vicio de
nulidad produce todos sus efectos mientras la nulidad no es declarada judicialmente.
Dice el artículo 1802: Si los contratantes estipularen que la venta de otras cosas que las
enumeradas en el inciso 2 del artículo precedente no se repute perfecta hasta el
otorgamiento de escritura pública o privada, podrá cualquiera de las partes retractarse
mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado la entrega de la cosa vendida.
Pero un acto solemne no es lo mismo por mandato de la ley que por voluntad de las
partes. Mientras en el primer caso la omisión de las solemnidades acarrea la nulidad
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Vicios del consentimiento: Error, fuerza, dolo. La lesión. Formalidades
absoluta o inexistencia del acto, en el segundo caso el acto puede producir efectos aún
cuando falten las solemnidades, si se ejecutan hechos que importen renuncia de éstas.
La sanción para el caso de infracción de la solemnidad acordada por las partes, será la
que hayan determinado las mismas, en virtud del principio de la autonomía de la
voluntad. En ningún caso será la nulidad.
Son aquellos requisitos externos que tienen por objeto proteger a los incapaces,
supliendo o complementando su capacidad.
Finalidad. Tutelan los intereses de los incapaces ya que les permiten intervenir
válidamente en las relaciones jurídicas.
NULIDAD RELATIVA: En principio, diremos que la sanción es la nulidad relativa del acto
o contrato, porque se ha omitido un requisito o formalidad que las leyes prescriben para
el valor de dicho o contrato en consideración a la calidad o estado de las personas que lo
ejecutan o acuerdan.
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Vicios del consentimiento: Error, fuerza, dolo. La lesión. Formalidades
Son aquellos requisitos externos que tienen por objeto acreditar la celebración de un acto
jurídico.
Estas formalidades no constituyen un requisito ni para la existencia ni para la validez del
acto, por tanto, a pesar de que se hubiesen omitido, ese acto existe y es válido.
Son “aquellas que tienen por objeto permitirle a quienes no han intervenido en la
celebración de un acto o contrato tomar conocimiento de la existencia del mismo”.
En términos generales, son aquellas que se exigen por el legislador a fin de obtener la
divulgación o noticia a los interesados de haberse celebrado un acto jurídico. Por lo
anterior, es que tienen por objeto proteger o cautelar los intereses de terceros.
Al igual que las formalidades habilitantes, persiguen proteger, tutelar, pero en este caso
las formalidades de publicidad protegen a los terceros o personas que no han celebrado
el acto jurídico. ¿Cómo? Permitiendo a los terceros tomar conocimiento de la celebración
de un acto jurídico y del contenido del mismo.
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Vicios del consentimiento: Error, fuerza, dolo. La lesión. Formalidades
De esta forma, existen dos tipos de formalidades por vía de publicidad, que son:
a) Formalidades de simple noticia: son las que tienen por objeto poner en
conocimiento de terceros la realización de un acto.
También se cita como caso de aplicación el del artículo 1707: Las escrituras privadas
hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública, no producirán
efectos contra terceros.
Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado razón de
su contenido al margen de la escritura matriz cuyas disposiciones se alteran en la
contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero
Otros ejemplos en que el acto jurídico es provisoriamente estéril, tanto respecto de las
partes cuanto de terceros es en la falta de subscripción, al margen de la respectiva
inscripción matrimonial, del pacto otorgado por escritura pública en que los cónyuges
substituyen el régimen de sociedad de bienes o de separación parcial por el de
separación total o participación de los gananciales; este no surtirá efecto ni entre las
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partes ni respecto de terceros (artículo 1723 inciso 2). Idéntica situación se ofrece en la
adopción, según lo prescribe el art. 13 de la ley 7613.
a) Puede ocurrir que el acto no se puede hacer valer en juicio o que no produzca
ningún efecto, ni entre las partes ni respecto de terceros, por ejemplo, artículo
1723, para reemplazar el régimen de bienes de un matrimonio se debe otorgar escritura
pública y subinscribir al margen de la inscripción matrimonial al cabo de 30 días contados
desde la escritura pública, de lo contrario ese pacto no tendrá valor alguno, ni entre
partes ni respecto de terceros.
c) El acto jurídico no puede hacerse valer en juicio. Por ejemplo, una sentencia que
declara la nulidad de un matrimonio, hay que subinscribirla al margen de la inscripción
matrimonial, sino, no puede hacerse valer en juicio.
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