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Concepto:
Conjunto de doctrinas y normas jurídicas que estudian a la persona como sujeto de derecho, las
relaciones de la familia y sus bienes. ( ius civile = derecho de la ciudad / ius gentium = derecho de un
pueblo).
Para el tratadista Manuel Albdalejo el Derecho Civil es el Derecho Privado general que regula las
relaciones más comunes de la vida humana. Por su parte, Julian Bonnecase lo define como la “rama
del derecho privado que determina la personalidad, regula las relaciones de familia y la estructura de
las obligaciones y la forma de apropiación de bienes.
Son varias las diferencias existentes entre el Derecho Público y el Derecho Privado entre las cuales se
mencionan:
Derecho Privado: En el Derecho Privado los individuos pueden o no ejercitar las facultades que les
corresponde, también priva el principio de la autonomía de la voluntad, la interpretación los individuos
están facultados para hacer todo aquello que la ley no les prohíbe
El Derecho Civil ha sido considerado como Derecho Privado General y Común. Se dice que el
Derecho Civil es general porque rige las relaciones jurídicas generales y ordinarias del ser humano en
cuanto a tal, con abstracción de cualesquiera otras circunstancias: raza, nacionalidad, profesión, sexo,
etc.
Por otro lado, el Derecho Civil se considera común, porque norma todas las relaciones jurídicas
privadas de los hombres, que no están regidas por una rama especial; y porque sus normas y
principios se proyectan en las demás ramas del Derecho, cuando ellas no aparecen inspiradas por
principio o preceptos propios o particulares, es decir, que con relación al Derecho Civil las demás
ramas del Derecho Privado son normas de excepción, pues cuando el Derecho Especial carece de
alguna regulación propia, entonces se aplican las normas generales del Derecho Civil, que es el
Derecho Común por excelencia.
Combinado el criterio de la posición y carácter con que los sujetos intervienen en la relación jurídica,
con el de los fines que persigue la norma, el derecho Público comprende fundamentalmente todas
aquellas normas regulan la estructura y funcionamiento del Estado (derecho constitucional,
administrativo), o la función de tutela o garantía que el Estado presta al orden jurídico (derecho penal),
ordenando las formas y modos de realizar la protección jurídica (derecho procesal). Por lo tanto, el
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Derecho Civil
Derecho Privado abarca en esencia la regulación de las relaciones patrimoniales de las personas
colocadas en condiciones de paridad (sean entes públicos o individuales), la tutela de los bienes
ideales que a la persona pertenecen, o la posición familiar de ésta. El derecho privado incluye no sólo
el derecho civil, sino también el derecho mercantil.
Para concluir el derecho público es el conjunto de normas orientadas hacia el interés general, que
regulan la organización y la actividad del Estado y de los demás entes políticos menores; o disciplinan
las relaciones entre los particulares y las organizaciones políticas. Derecho Privado es, por el
contrario, el conjunto de normas orientadas hacia el interés particular, con gran trascendencia de las
voluntades humanas, que regulan la relación de los particulares entre sí o las relaciones entre éstos y
el Estado o las demás organizaciones, con tal que ésta no ejerza en la relación funciones de poder
político o soberano.
Derecho Abstracto: Se entiende por la propia justicia, la equidad. El hombre, como ser sociable,
encuentra en sus relaciones los recursos o medios indispensables para cumplir su misión, de ello
surge la necesidad del empleo de la fuerza para mantener las relaciones equitativas o imperio del
Derecho.
Derecho Objetivo: (norma agenda) Conjunto de preceptos legales a que el hombre debe ajustar su
conducta en el seno de determinada sociedad. Conjunto de normas jurídicas que forman el
ordenamiento jurídico vigente. Los tratadistas definen el Derecho Objetivo como el conjunto de
preceptos que disciplinan imperiosamente la actividad humana para encauzar la conducta del hombre
hacia el bien. Por su parte Ruggiero da una definición más acertada sobre el Derecho Objetivo,
definiéndolo como “el conjunto de las reglas impuestas a los particulares en sus relaciones externas
con carácter de universalidad, emanadas de los órganos competentes y obligatorias mediante la
coacción.”
Derecho Subjetivo: ( Facultas Agendi) Las facultades que dichas normas conceden y garantizan a
los individuos sometidos a ellas. Conjunto de facultades que corresponden al individuo y que éste
puede ejercitar par hacer efectivas las potestades jurídicas que las normas legales le reconocen.
Castan Tobeñas, define al Derecho Subjetivo como la facultad reconocida y garantizada a una
persona por el ordenamiento jurídico. Para él esta facultad, tiene dos facetas: I. La posibilidad de
hacer o de querer, conforme al imperativo y dentro de sus límites, que puede llamarse elemento
interno. II. Constituido por la imposibilidad de todo impedimento ajeno y por la posibilidad
correspondiente de reaccionar contra éste. Se da una posibilidad de exigir de otros el respeto,
elemento al cual se le puede denominar como el elemento externo.
A) Derecho de la Personalidad
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Derecho Civil
B) Derecho de la Familia
Matrimonio
Unión de Hecho
Patria Potestad
Parentesco
Alimentos
Filiación
Adopción
Tutela
Patrimonio Familiar
Derecho Registral Civil o simplemente Registro Civil
C) Derecho Patrimonial
Los bienes y demás derechos reales
La sucesión Hereditaria: Testamentaria e Intestada o Legal
Registro de la Propiedad
Derecho de Obligaciones
Obligaciones
Contratos en particular
Están regulados en el Código Civil = Decreto Ley 106 entró en vigencia el 1 de julio de 1964, cual se
divide en 5 libros:
Definición:
Todo ser capaz de adquirir o ejercer derechos y contraer obligaciones. Todo ser humano, distinto de
los demás seres vivos, por sus atribuciones intelectuales y morales. El tratadista Puig Peña ha
definido la persona como “todo ser o entidad susceptible de figurar como término subjetivo en una
relación jurídica”. El citado autor entiende por relación jurídica “toda relación de vida, reconocida y
sancionada por el Derecho”.
Para Manuel Osorio, persona es todo ser o entidad capaz de derechos y obligaciones, aunque no
tenga existencia individual física, como las corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones.
Se advierte que el concepto de todas estas definiciones resulta sumamente amplio, porque no se
circunscribe a las personas como individuos de la especie humana, sino que incluye también a las
entidades que, sin tener esa condición pueden estar afectadas de obligaciones y derechos. Las
primeras son llamadas personas físicas, naturales, individuales o de existencia física, y las segundas
son llamadas jurídicas y también morales e ideales, son las que se encuentran formadas por
determinación de la ley.
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Derecho Civil
Etimología:
Persona es una vocablo integrado del verbo latino sonare, sonar, y del prefijo pero, que le acentúa. En
los albores del teatro griego personas eran las mascaras utilizadas en las representaciones.
Prestaban un doble oficio: reconocer o distinguir a los actores y amplificar el sonido de la voz de
los mismos. Con el transcurso del tiempo de operó el fenómeno idiomático del olvido del sentido
etimológico, hasta aplicarse tal término (persona) a los seres o miembros de la humanidad, amén
de las connotaciones jurídicas, gramatical o de otra índole que también tiene o puede tener.
En el lenguaje jurídico se llama persona a todo ser capaz de derechos y obligaciones. El término
persona es más amplio que sujeto de derecho, ya que todo sujeto de derecho será persona; pero no
toda persona será sujeto de derecho, porque la actuación supone la aptitud o susceptibilidad, pero no
viceversa.
El artículo 4 del C. C. Dice que la persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su
nacimiento en el Registro Civil, el que se compone del nombre propio del apellido de sus padres
casados, o el de sus padres no casados que lo hubieren reconocido. (Regulación en el C. C. Del art.
1 al 14).
Persona Jurídica: Resultado de una ficción de la ley, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas nacen
por creación o autorización de la ley. El artículo 15 del C.C. establece quienes son persona jurídicas
dentro de nuestra legislación.
Las personas jurídicas pueden dividirse en dos grupos: de derecho público: el Estado,
municipalidades, etc.; de derecho privado: las asociaciones, fundaciones, sociedades etc.
Premoriencia y Comorencia:
Neologismo. Muerte simultánea de dos o más personas. Si ellas ha perecido en un peligro común, se
presume que la muerte ha sido simultánea, salvo probar que fue sucesiva. El tema de si los
fallecimientos fueron simultáneos o sucesivos tiene importancia jurídica a efectos de determinar los
derechos sucesorios de los respectivos herederos. ( art. 3 C.C.).
Cuando en un suceso o acontecimiento trágico determinado, fallecieron dos o más personas, y
hubiere necesidad de determinar (para efectos sucesorios), cuál de ellas murió antes o primero que
las otras, si se llegare a comprobar esta circunstancia, se está en el caso de la premorencia. Si no se
lograre establecer quién de ellas falleció primero, se presume que todas murieron al mismo tiempo, sin
que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas.
La simultaneidad de la muerte es la primera impresión que se experimenta, la primera deducción que
hace nuestra menta; por tal razón la conmorencia se establece como una presunción de la ley, prima
facie, pero con carácter iuris tantum, es decir que admite prueba en contrario.
Nacimientos múltiples:
De conformidad con el art. 2 del C.C. si dos o más personas nace de un mismo parto, se
considerarán iguales en los derechos civiles que dependen de la edad. En Guatemala, no existen
derecho de primogenitura: todos los hijos gozan de igualdad de derechos civiles. De la misma
igualdad disfrutan todas las personas individuales, sin discriminación de raza, color, sexo, religión,
nacimiento, posición económica o social, u opiniones políticas.
Efectos de la Muerte
La muerte natural es un hecho generador de efectos jurídicos. Tales efectos jurídicos pueden ser:
positivos o adquisitivos y negativos o extintivos. Produce efectos jurídicos positivos o adquisitivos. Por
ejemplo en materia sucesoria, en que los sucesores o herederos adquieren del causante. Causa
efectos negativos o extintivos, el caso del matrimonio pues provoca su disolución.
Derecho de la personalidad:
Bonnecase define el derecho de personalidad como el conjunto de reglas e instituciones que se
aplican a la persona considerada en si misma, en su individuación y en su poder de acción.
Individuación, es el conjunto de elementos que permiten, por una parte, distinguirla socialmente; y por
la otra, determinar cuándo es necesario afectarla jurídicamente. Los elementos que permiten
distinguirla son el nombre, el estado y el domicilio. Para Castán Tobeñas el derecho de personalidad,
es la facultad concreta de que están investidos todos los sujetos que tienen personalidad.
Teoría del nacimiento: Se funda en que durante la concepción el feto no tiene vida independiente de
la madre, y en que el reconocimiento de su personalidad tropezaría con el inconveniente práctico de la
imposibilidad de determinar el momento de la concepción (Castán Tobeñas. Tomo I). Tiene ancestro
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Derecho Civil
Teoría de la viabilidad: Exige para el reconocimiento de la persona no sólo el hecho de nacer ésta
viva, sino, además, la aptitud para seguir viviendo fuera del claustro materno (viable significa capaz de
vivir = vitae habilis=) (Castán Tobeñas. Tomo I). Agrega esta teoría, al hecho físico del nacimiento, el
requisito de que le nacido tenga condiciones de viabilidad, de que sea viable, es decir, que haya
nacido con aptitud fisiológica para seguir viviendo fuera del vientre materno, por sí solo.
Teoría ecléctica: Trata de conjugar las teorías anteriores. En su expresión más generalizada, fija el
inicio de la personalidad en el momento del nacimiento, reconociendo desde la concepción derechos
al ser aún no nacido, bajo la condición de que nazca vivo. Otra tendencia, exige además del
nacimiento, las condiciones de viabilidad, que el ser sea viable, apto para seguir viviendo. La
personalidad comienza con el nacimiento, pero la retrotrae al momento de la concepción para todo lo
que beneficie al que está por nacer. El art. 1 del C.C. dispone que la personalidad civil comienza con
el nacimiento y termina con la muerte; sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para
todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Nacsciturus: “Ser humano
meramente concebido, mientras permanece en el seno materno”. Algunos tratadistas estiman que la
protección dada al nasciturus, es en virtud de consideraciones a la madre. Ello está fuera de lógica,
porque el propósito y finalidad fundamental es brindar esa protección al hombre que se espera. Otros
opinan que la indicada protección crea un derecho sin sujeto; lo cual no se puede aceptar en la
doctrina, porque todo derecho tiene un sujeto.
Capacidad:
Aptitud que tiene un persona para adquirir derechos y contraer obligaciones de hecho y de derecho.
Clasificación
La capacidad puede ser absoluta y relativa (art. 8 y 9 C.C.)
Capacidad de Derecho o de Goce: aptitud de adqurir derechos, ser titular de ellos y ser sujeto de
derecho; es inherente a las personas.
Capacidad de Hecho o de ejercicio: aptitud legal de una persona para ejercer personalmente por sí
misma, los derechos que le correspondan. Se presume la capacidad de las personas.
Existen casos en que las personas no tienen capacidad de derecho para ciertas cosas específicas que
señala la ley: los incapaces para otorgar testamento.
Los actos de incapaces son nulos. Los anteriores a la declaratoria de interdicción son anulables; si se
trata de una perturbación mental transitoria el acto es anulable pero debe probarse la perturbación.
(art. 9 C.C.)
Incapacidad:
art. 9 C.C. La declaratoria de interdicción produce, desde la fecha en que sea establecida en
sentencia firme, incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos. Las
perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las
declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. Art. 13 C.C. incapacidad relativa.
Interdicción:
Es el estado en que se encuentran las personas que han sido incapacitas para la realización de todos
o de algunos actos de la vida civil; dementes pródigos, quebrados o condenados a ciertas penas.
Únicamente por decisión judicial puede ser sujeta a interdicción de una persona. (Manuel Osorio).
Arts. 9 y 12 C.C. Declaratoria judicial que determina la ineptitud de una persona para adquirir de
derechos y contraer obligaciones por sí misma ya sea por incapacidad mental congénita o adquirida.
Atributos de la Personalidad:
a) nombre: es un elemento que sirve para diferencia o distinguir a una persona dentro de la
familia o de la sociedad.
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Derecho Civil
El Nombre:
Consta de dos partes: el nombre propio, prenombre, nombre de pila o de bautizo; y el patronímico,
nombre de familia o de apellido. Ambos son inseparables en materia jurídica, aunque no en lo social.
Jurídicamente el nombre es indivisible. (art. 4 C.C.) La adquisición del apellido tiene lugar en los
siguientes casos:
- Filiación: (art. 4 C.C.)
- Adopción (art. 232 C.C.)
- Matrimonio (art. 108 C.C.)
El apellido se pierde por extinción del derecho de filiación, por cesación o por revocación de la
adopción; y respecto de la mujer por nulidad o disolución de su matrimonio.
1. El estado Civil: Es la calidad de una persona en orden a sus relaciones de familia, en cuanto
le otorga o impone determinado derechos y obligaciones civiles. Salvat estima que el estado
civil tiene por objeto determinar el número y naturaleza de los derechos que incumben a las
personas.
Identificación de Persona:
De acuerdo al articulo 5º. Codigo civil establece: El que constante y públicamente use un nombre
propio distinto del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, u omita
alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de
declaración jurada hecha en escritura pública , por la misma persona si fuere mayor de edad o por sus
padres que ejercen la patria potestad, o por cualquiera que tenga interés en su identificación.
1. Por el uso contante y público de nombre propio distinto del que aparece en su partida de
nacimiento.
2. cuando use incompleto su nombre.
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Derecho Civil
DEFINICIÓN
Persona Jurídica es el resultado de una ficción de la ley, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas nacen
por creación o autorización de la ley. Son personas jurídicas los municipios, las sociedades,
instituciones de beneficencia o asistencia social, las fundaciones, las corporaciones. Ruggiero, dice
que las personas jurídicas constituyen una unidad orgánica, resultante de una colectividad organizada
de un conjunto de bienes, a la que para la consecución de un fin social durable y permanente, el
Estado le reconoce una capacidad de derechos patrimoniales. Art 15 del C.C. establece quienes son
personas jurídicas, así mismo el art. 67 de la Constitución Política señala a las personas jurídicas.
1. Teoría de la Ficción Legal: Afirma que sólo el ser humano, ente dotado de la facultad de
razonar y de reflexionar, es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. En
consecuencia, los derechos y obligaciones imputados a algo que no sea un varón o una mujer
están necesariamente imputados a un ser ficticio, que carece de facultad de raciocinio.
Lógicamente al dar o reconocer el Derecho la posibilidad de que ciertos entes creados por el
hombre tengan también personalidad jurídica, se está ante una persona ficticia, de creación
legal. Esta teoría fue iniciada en la Edad Media por Sinibaldi Fieschi y fue desarrollada por
Savigny. CRITICA. Se le objeta que si la persona jurídica es un sujeto ficticio, por qué se le
atribuyen derechos verdaderos? Y al decir que los derechos y patrimonio de las personas
jurídicas pertenecen a un ser ficticio, es como decir que no pertenecen a nadie.
2. Teoría de la ficción doctrinal: Está teoría coincide con la anterior en cuanto afirman que
sólo el hombre es persona y divergen al no admitir el concepto de ficción y afirmar que la
persona jurídica carece de existencia natural o legal.
En está teoría hay diversos criterios:
Criterio de los derechos sin sujeto o de los patrimonios sin dueño: consideran
que la persona jurídica es un patrimonio o conjunto de derechos, sin sujeto real o
ficticio.
Criterio del fin: acepta que el sujeto de los derechos no siempre debe ser el hombre,
sino también puede serlo un fin, para cuya realización debe afectarse un patrimonio.
Criterio de la propiedad colectiva: o sea afectación total de un bien, o de varios, a
la utilidad común de los copropietarios.
CRITICA. Se les critica porque dan más importancia a un bien o conjunto de
bienes, o al destino de éstos, que a la persona misma.
3. Teoría de la realidad: hace a un lado cualquier idea de ficción y afirma que sólo el ser
humano es persona, pero a la vez acepta que las personas jurídicas tienen vida propia y
consecuentemente son sujetos de Derecho. Aquí tambíen existen diversos criterios.
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Derecho Civil
Características:
a) conjunto de personas y bienes
b) Tiene un fin constante por desarrollar o cristalizar, que no puede ser llevado a cabo por una
sola persona.
c) Posee un reconocimiento legal. La ley la declara y reconoce como persona jurídica.
d) Puede ser sujeto de derecho.
Clasificación:
Doctrinal
1. Necesaria y Voluntarias: según sean producto de relaciones sociales necesarias o
voluntarias.
2. de tipo corporativo o Institucional:
3. Públicas o privadas. Según dependan de la voluntad privada o del Estado.
Las privadas por su parte se subdividen en entes privados de utilidad pública y de
utilidad privada. De base personal o universitates personarum. Las corporaciones.
Las fundaciones han sido definidas como afectaciones de capital o capitales afectados a una finalidad
determinada, generalmente de tipo benéfico, de asistencia social educativo etc. (arts. 20, 21, 22
C.C.). Las entidades de interés público, como los establecimientos de asistencia social y otras
instituciones similares regulan su capacidad civil por las leyes que las hayan creado o reconocido
(arts. 18 C.C.) La capacidad de las asociaciones se regulará por las normas de su institución
aprobadas por el Ejecutivo, cuando no hubieren sido creadas por el estado (art. 18 C.C.). Las
regulaciones sobre el establecimiento y funcionamiento de compañías o asociaciones extranjeras
contenido en los arts. 28, 29, 30 y 31 C.C.
Organizaciones no gubernamentales.
La historia de estas organizaciones data desde los años sesenta y en Guatemala, tiene sus orígenes
fundamentales en las décadas de los setenta y ochentas, donde surgieron algunas instituciones no
gubernamentales como la Fundación del Centavo y la Cooperativa Agrícola, estas fueron unas de las
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organizaciones prestadoras de servicios crediticios con la finalidad de apoyar al usuario y por lo tanto,
responsables de establecer mecanismos de cobro para los usuarios de créditos.
Luego empiezan con la prestación de dichos servicios algunas entidades financieras como las
Organizaciones no Gubernamentales, de las cuales se pueden mencionar: Visión Mundial, Share,
Care, Génesis Empresarial, la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) que de una u
otra forma tomaron participación para facilitar el acceso al crédito a las personas individuales, grupos
de personas y empresas constituidas formalmente en diferentes comunidades tanto del área rural
como de la urbana.
Estas instituciones surgieron como mediadoras del otorgamiento de créditos entre otras entidades
dedicadas a prestar dicho servicio, sólo a instituciones intermedias que también otorgan el servicio de
manera directa a las personas solicitantes del préstamo y por lo tanto a establecer de manera
inadecuada las condiciones de pago para los usuarios.
Una ONG, es un organismo autónomo de desarrollo, con personería jurídica y estructura orgánica,
personal y recursos proveniente de financiación externa, sin ánimo de lucro. Su área de acción es el
desarrollo rural y se caracteriza por su enfoque alternativo, su habilidad para desarrollar servicios con
bajos costos, dar respuestas flexibles e innovadoras, trabajar con recursos humanos voluntarios y
depender de financiamiento exterior.
Organizaciones no Gubernamentales formales de nivel más alto que local (Federaciones, grupos
locales, cooperativas, uniones o sindicatos u organismos de autoayuda).
Concepto y Etimología
Domicilio proviene del latín domus, casa, hogar. La real Academia Española ofrece 3 acepciones: 1.
Morada fija y permanente. 2. Lugar en que legalmente se considera establecida una persona para el
cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, 3. Casa en que uno habita o se
hospeda. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de
permanecer en él (art. 32 C.C.). Se presume el ánimo de permanecer, por la residencia continua
durante un año en un lugar. Cesará la presunción si se comprobare que la residencia es accidental o
que se tiene en otra parte. El domicilio es una residencia calificada o habitual. El domicilio de una
persona jurídica es el que se designa en el documento en que conste su creación, o en defecto, el
lugar en que tenga su administración o sus oficinas centrales (arts. 38 y 39 C.C.)
Domicilio Contractual, especial o electivo: Las personas en sus contratos pueden designar un
domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que éstos originen. (art. 40. C.C.)
Elementos:
externo u Objetivo = residencia, el asiento de una persona en un lugar y elemento interno o Subjetivo
= ánimo de permanencia.
Según Puig Peña
Elemento de carácter espacial, es decir, la residencia de una persona en un lugar
determinado.
Elemento de carácter Temporal, consiste en la habitualidad de ese residir.
Elemento de carácter internacional: es decir la intensión de permanecer en él.
El código civil acepta estos tres elementos.
Residencia:
Domicilio, morada, habitación. Permanencia o estancia en un lugar o pais. Presencia y vivienda de
determinados funcionarios en donde desempeñan sus cargos o funciones, exigida como obligación
aneja a su ejercicio. En algunos países, exigencia de responsabilidad política a los principales
gobernantes y autoridades. Proceso, autos seguidos al residenciado.
Vecindad:
Circunscripción municipal en que una persona reside (art. 41) (arts. 17 y 18 C. Municipal). En general
significa calidad de vecino, o sea persona que habita con otros en un mismo pueblo, barrio o casa, en
habitación independiente. También quien tiene casa y hogar en un pueblo y contribuye a las cargas o
repartimientos aun cuando no viva en él. Asimismo en algunas legislaciones, quien ha ganado los
derechos propios de la vecindad en un pueblo, por haber habitado en él durante el tiempo
determinado por la ley. Bien se comprende la amplia serie de cuestiones que pueden promoverse en
las relaciones de vecindad. Pero lo que principalmente interesa es que los miembros que constituyen
la de un pueblo son los que tienen que contribuir a las cargas municipales para la prestación de los
servicios que les corresponden. En algunos municipios se forman por determinación de la ley, de las
ordenanzas municipales o por espontaneidad de los vecinos, las llamadas “juntas vecinales”, que
tienen como misión coadyuvar con las autoridades municipales.
TEMA 6. La Ausencia.
país sin dejar apoderado suficiente, como el que va en viaje de negocios o gira turística, o de estudios
o por razones de salud etc, y que no está comprendido en las circunstancias que rodean la ausencia
legal tradicional ya que se conoce su destino o paradero, se tienen noticias suyas, y sobre todo la
certeza de su existencia. Para obtener tal nombramiento, bastaría como está regulado en otras
legislaciones con acreditar los extremos pertinentes, en unas diligencias sumarias, con intervención
del Ministerio Público.
Muerte Presunta
Efectos de la declaración de muerte presunta
La declaración de muerte presunta produce también efectos patrimoniales, familiares y sociales. El
inmediato y más importante efecto de tipo patrimonial es conceder vía libre a los herederos
testamentarios o legales del muerto presunto, para pedir la posesión definitiva de los bienes. Como
consecuencia o derivación implícita de la posesión efectiva los herederos podrán enajenar o gravar los
bienes a cualquier título. Los poseedores de los bienes deberán prestar las pensiones alimenticias a
quienes tengan derecho a ello, en los términos que la ley establece. Art. 73.cc.
Los poseedores de los bienes (herederos o legatarios) están impedidos legalmente de adquirirlos por
prescripción. Art. 76 cc. Desde que se sepa, por noticia comprobada, que el ausente vive, los
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Como lógicamente se colige la declaración de muerte presunta se hará por la autoridad judicial, y la
correspondiente sentencia será inscrita en el Registro Civil del domicilio del presunto muerto. Art. 418
c.c. Ahora bien, ¿en qué término se podrá hacer tal declaración? Para los casos contenidos en los
incisos a) y b) del art. 64 cc después de transcurrido un año de terminada la guerra sin que se hayan
tenido noticias de la persona desaparecida, o de la desaparición de la que se encontraba a bordo del
buque náufrago o de la aeronave que sufrió el accidente (de aviación). Respecto del caso
contemplado en el inciso c) del art. 64 c.c. la ley no señala término para la indicada declaración de
presunción de muerte. Cabe hacer notar que este caso presenta dos 2) matices: 1) Cuando consta la
fecha del siniesro, y 2) Cuando no consta. Cuando se tratare del primer aspecto (1) por analogía se
habrá de aplicar el transcurso del plazo de un año, que se ixige para los casos a) y b) del art. 64 c.c.:
porque como reza el viejo aforismo “donde existe la misma razón, se aplica la misma disposición”.
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Cuando no consta la fecha del siniestro, en cualquier tiempo podrá promoverse la solicitud de tal
declaración; y entonces habrá de tener aplicación del art. 65 c.c. que literalmente dice: Cuando no
constare la fecha del siniestro en que se presume fallecida alguna persona, el juez fijará el día y la
hora que se reputen ser lo de la muerte, en vista de las circunstancias en que pueda haber ocurrido y
de las pruebas que presente los interesados. A falta de datos acerca de la hora del fallecimiento, se
fijará como tal, la última hora del día presuntivo de la muerte”.
TEMA 7. La familia
Concepto
El vocablo familia ofrece varios significados. Uno de carácter general con que se designa “el conjunto
de ascendientes, descendientes, colaterales y aines”. Otro, un poco más limitado, con el que
llamamos al grupo de personas vinculadas entre si por parentesco, que viven juntas, bajo la autoridad
de una de ellas; o también el “conjunto de personas que viven bajo el mismo techo bajo la dirección y
dependencia económica del jefe de la casa”. Y otro, en sentido estricto, conque se designa el
parentesco más próximo y cercano: el grupo formado por el padre, la madre y los hijos comunes. Esta
acepción, con alguna variante, es la que ha alcanzado la categoría de sentido jurídico, que se puede
traducir como “el conjunto de personas unidas por el matrimonio y por el vinculo de parentesco”. En
esta última definición se puede observar que, dentro de la familia, se reconocen tres clases de
relaciones:
1) Relación conyugal (entre cónyuges o esposos);
2) Relación paterno-filial (entre padre e hijos);
3) Relación parentales (entre parientes).
En sentido amplio, Salvat define la familia como “el conjunto de descendientes, ascendientes y afines
de un linaje”. Planiol, en sentido estricto, dice de la familia que es “un conjunto de personas unidas por
los vínculos del matrimonio, parentesco o la adopción”.
El Derecho de Familia puede enfocarse desde dos angulos: objetivo y subjetivo. En sentido objetivo es
el conjunto de normas que se regulan las relaciones de las personas que constituyen un grupo familiar
o una familia. En sentido subjetivo se define como “el conjunto de derechos que nacen de las
relaciones que dentro del grupo familiar mantienen los miembros de esta familia con los demás para
cumplimiento de los fines de la unidad familiar”. En general, el Derecho de Familia comprende el
conjunto de normas reguladoras del matrimonio y sus implicaciones, paternidad y filiación, patria
potestad y tutela, alimentos, adopción y todo lo referente al Estado Civil de las Personas.
Parentesco Consanguíneo
La fuente ordinaria del parentesco consanguineo es el matrimonio. En efecto, ya se vio que en virtud
del enlace matrimonial los cónyuges se convierten en parientes, pero no forman grado (art. 190 c.c.)
luego, vienen los hijos, los nietos; y surge entonces un complejo de relaciones parentales. Además del
matrimonio, el parentesco por consanguinidad lo produce también la maternidad extramatrimonial,
conocida tradicionalmente como maternidad natural. Tal parentesco se da entre el hijo
extramatrimonial y los ascendientes, descendientes y colaterales de la madre.
Los derechos los podemos apreciar en las sucesiones o herencia. También los advertimos en la patria
potestad y los alimentos; empero, en estos casos, tales derechos tienen valor correlativo, es decir,
para unos son efectivamente tales, para otros son obligaciones. Las incapacidades o impedimentos se
ven en los siguientes casos: Para contraer matrimonio, los hermanos y medio-hermanos; los
ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad art. 88 c.c. Para que el marido y
mujer puedan efectuar entre si compraventas art. 1792 c.c. Para que el notario pueda autorizar actos
o contratos de sus parientes art. 77 c. De N. Etc.
Definición y Etimología:
Del latín mater (madre), formado a partir de patrimoniun (patrimonio), cuyo sufijo monium de origen
oscuro. Oficio de la madre, aunque con más propiedad se debería decir carga de la madre, porque es
ella quien lleva, de producirse, el peso mayor antes del parto, en el parto y después del parto; así
como el oficio del padre, es o era, el sostenimiento económico de la familia.
El matrimonio en este sentido significa el conjunto de normas que rigen el matrimonio. Una institución
jurídica es un conjunto de normas de igual naturaleza que regulan un todo orgánico y persiguen una
misma finalidad. El matrimonio con un acto jurídico que tiene por objeto determinar la aplicación
permanente de todo un estatuto de derecho a un individuo o a un conjunto de individuos, para crear
situaciones jurídicas concretas que constituyen un verdadero estado, por cuanto que no se agotan por
la realización de las mismas sino que permiten su renovación continua. El matrimonio es un acto
mixto debido a que se constituye no sólo por el consentimiento de los consortes, sino también por la
intervención que tiene el Registro Civil.
Clasificación doctrinaria
I. por su carácter:
- civil o laico
- religioso
II. por su consumación:
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Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
- rato
- consumado
III. por su fuerza obligatoria:
- válido
- insubsistente
IV. por su forma de celebración:
- ordinario o regular
- extraordinario o irregular
LOS ESPONSALES
En el sistema romano, los esponsales “sponsalia”, se distinguían claramente del matrimonio en el
derecho romano clásico; pero es probable que en su origen representasen el elemento consensual del
matrimonio, el compromiso de tomarse por marido y mujer, y que la deductio puellae, no fuese sino la
ejecución de este contrato, que se componía de dos actos sucesivos, el compromiso y la consumación
del matrimonio. En el Derecho clásico, los esponsales ya no son obligatorios, pueden los novios
desligarse de ellos, siendo esto consecuencia del derecho que se reconocía ya a los dos cónyuges,
de romper el mismo matrimonio. Los esponsales son la promesa de casarse que se hacen el varón y
la mujer, con reciproca aceptación; tal promesa no se podrá invocar para que se realice el matrimonio,
ni para demandar por incumplimiento daños y perjuicios (80 c.c.) Los esponsales son la promesa de
matrimonio mutuamente aceptada. Constituyen unhecho privado que no produce ninguna obligación
ante la ley civil. Los bienes o cosas que se donan o entregan como prenda del cumplimiento de una
promesa o contrato se denominan arras. La acción para exigir el cumplimiento de la promesa, deberá
entablarse dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Vencido
éste plazo, sin que se haya ejercitado la acción, las partes quedan libres de toda obligación. En este
caso, si hubo arras, las devolverá quien las recibió.
22
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Derecho Civil
ANULABILIDAD
Es una acción que busca declarar al matrimonio nulo, por haberse celebrado mediante lo siguiente:
Cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción.
Del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre
que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio.
Incapacidad mental al momento de celebrarlo.
Autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge, con el cónyuge
sobreviviente.
ILICITO
Por los requisitos concurrentes u omitidos, al matrimonio lícito se contrapone el ilícito, este último
puede ser nulo, en cuyo caso es discutible la calificación de matrimonio, nunca existente para la ley;
requisitos contenidos en el párrafo III, capítulo I, título II de la Familia.
PUTATIVO
El artículo 89 señala los casos en que no se pueden celebrar matrimonios, según el artículo 90 si no
obstante lo preceptuado en artículo 89 se celebrara un matrimonio, este será válido pero el funcionario
y las personas culpables serán responsables de conformidad con la ley.
MATRIMONIOS ESPECIALES
a) In artículo mortis causa (105 c.c.)
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Derecho Civil
COMUNIDAD ABSOLUTA
Todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo,
pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el matrimonio.
SEPARACIÓN ABSOLUTA
Cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y será dueño
absoluto de sus frutos.
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Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
COMUNIDAD DE GANANCIALES
El marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio y de os
que adquieran durante él, por título gratuito o con el valor de unos y otros; pero harán suyos por mitad
al disolverse el patrimonio conyugal los bienes:
a) Los frutos de los bienes propios.
b) Los que se compren con esos frutos.
c) Los que adquieran con su trabajo.
CAUSAS DE DISOLUCIÓN
Muerte de uno de los cónyuges, declaración de muerte presunta de uno de los cónyuges, divorcio.
DIVORCIO y SEPARACIÓN POR MUTUO ACUERDO: La separación o divorcio por mutuo acuerdo
de los cónyuges, no podrá pedirse sino después de un año, contado desde la fecha en que se celebró
el matrimonio (154 c.c.) El art. 163 preceptúa que si la separación o el divorcio se solicitaren por
mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio. Conforme el art. 164, es al
juez a quien corresponde, bajo su responsabilidad, calificar la garantía y asegurar satisfactoriamente
las obligaciones de los cónyuges. El art. 165 dispone que no podrá declararse el divorcio mientras no
estén suficientemente garantizadas la alimentación y educación de los hijos.
NATURALEZA JURÍDICA: institución social que cumple con fines similares al matrimonio, y busca dar
legalidad a uniones anteriormente consideradas ilícitas e inmorales. Institución social que tiene la
necesidad de brindarle protección legal a la mujer ya los hijos.
su reconocimiento.
EXTINCIÓN O CESACIÓN
La unión de hecho se puede hacer cesar o disolver por la vía voluntaria o por la vía contenciosa. Por
la vía voluntaria se puede hacer cesar por mutuo acuerdo de varón y mujer, en la misma forma que se
constituyo (183 c.c.), deberá cumplir con lo que dispone el art. 163 c.c. En cuanto a la cesación
contenciosa, que tiene que ser judicial, se observaran las disposiciones del divorcio ordinario o
forzado, pudiéndose invocar por consiguiente cualesquiera de las causales que contiene el art. 155
c.c. (183 c.c.)
CONCEPTOS GENERALES
Filiación: Como el vínculo de carácter biológico y jurídico existente entre los padres, las madres y los
hijos, o bien, entre uno solo de aquellos y éstos, que tiene su origen en la concepción natural de la
persona humana y que al estar declarado en forma legal, hace derivar entre los mismo, diversos
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derechos y obligaciones recíprocos. Cuando la relación de filiación se la considera por parte del padre
o de la madre, toma respectivamente los nombres de paternidad o maternidad.
Clases de filiación
1. Matrimonial. La del hijo concebido dentro del matrimonio.
2. Cuasimatrimonial: La del hijo nacido dentro de la unión de hecho debidamente
declarada y registrada.
3. Extramatrimonial: La del hijo procreado fuera de matrimonio o de la
unión de hecho no declarada y registrada.
4. Adoptiva.
siguientes: a) que hayan proveído a su subsistencia y educación; b) que el hijo haya usado, constante
y públicamente el apellido del padre; c) que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones
sociales de la familia (223 c.c.)
REQUISITOS Y FORMALIDADES
REQUISITOS: a) capacidad civil; b) capacidad económica; c) buenas costumbres; responsabilidad
moral para el cumplimiento de sus obligaciones de adoptante.
FORMALIDADES: (239 AL 244 c.c.) a) se establece por escritura publica (239); b) la solicitud debe
presentarse al juez de primera instancia del domicilio del adoptante (240); c) si el menor tiene bienes,
el adoptante deberá presentar inventario notarial y constituir garantía suficiente (241); d) los padres
del menor o quienes ejerzan la tutela deberán expresar su consentimiento para la adopción (243); e)
en la escritura de adopción deben comparecer los padres del menor, o la persona que ejerza la tutela.
EFECTOS DE LA ADOPCIÓN
a) nacimiento de parentesco civil entre adoptante y adoptado (229 inc. 1 y 231 c.c.)
b) El parentesco civil no se extiende a los parientes del adoptante ni del adoptado;
c) los hijos de adoptante y el adoptado deben considerarse iguales, pero entre ellos no existe
derechos de sucesión reciproco (229 c.c.)
d) el adoptante adquiere la patria potestad sobre el adoptado (232 c.c)
e) el adoptado tiene derecho de usar el apellido del adoptante (232 c.c.)
f) el adoptante no es heredero legal del adoptado pero este si lo es de aquel (236 inc. 1)
g) (237) el adoptado y su familia natural conservan sus derechos de sucesión reciproca;
h) (238) el adoptado que sea menor de edad al morir el adoptante, vuelve al poder de sus padres
naturales o su tutor;
i) (245)
CESACIÓN Y REVOCACIÓN
CESACION: 1. por mutuo consentimiento; 2. por revocación (246), la mayoría de edad del adoptado
no termina la adopción, pone fin a la patria potestad.
REVOCACION: tiene que estar fundada en las siguientes causas: a) por atentado del adoptado contra
la vida del adoptante, su cónyuge, ascendientes o descendientes; b) por causar el adoptado
maliciosamente al adoptante una perdida estimable de su patrimonio; c) por acusar o denunciar el
adoptado al adoptante, imputando a este algún delito, excepto en causa propia o de sus
descendientes, ascendientes o cónyuge; d) por abandonar el adoptado al adoptante, cuando este se
halle física o mentalmente enfermo o necesitado de asistencia (247 c.c.) (248 y 249 c.c.)
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Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
ejemplos corruptos;
3. Por delito cometido por uno de los padres contra el otro, o contra la persona de alguno de
sus hijos;
4. Por la exposición o abandono que el padre o la madre hicieren de sus hijos;
5. Por haber sido condenado dos o más veces por delito del orden común, si la pena
excediere de tres años de prisión por cada delito;
6. Por haber sido adoptado el hijo por otra persona (274 c.c.)
REESTABLECIMIENTO: El artículo 277 permite que el juez pueda reestablecer al padre o a la madre,
en el ejercicio de la patria potestad:
Cuando la causa o causas de la suspensión o pérdida hubieren desaparecido y no fueren por
cualquier delito contra las personas o los bienes de los hijos;
Cuando en el caso de delito cometido contra el otro cónyuge (inc. 3 art. 274) no haya habido
reincidencia y hubieren existido circunstancias atenuantes;
Cuando la rehabilitación fuere pedida por los hijos mayores de catorce años o por su tutor.
DEFINICIÓN DE ALIMENTOS
Relación jurídica en virtud de la cual, una persona está obligada a prestar a otra llamada alimentista
lo necesario para su subsistencia (Castán Tobeñas) Todo lo que es indispensable para el sustento,
habitación, vestido, asistencia médica y también la educación del alimentista cuando es menor de
edad (278 c.c.)
no tiene nadie que por ella mire, es el mismo Estado el que arbitra los dispositivos eficaces para que
no quede carente de protección, dando lugar a la beneficencia pública, que, como deber general del
cuerpo político, encuentra en las instituciones ad hoc la solución conveniente. Pero cuando la
persona indigente tiene familiares cercanos, entonces el orden jurídico confiere a la persona
necesitada de una protección especial el derecho a una pretensión general de alimentos, que puede
actualizar contra el pariente, si éste se encuentra en condiciones económicas favorables, en base a la
obligación que los mismos vínculos familiares le imponen y a la contribución poderosa que en
justificación de esa asignación que del deber alimenticio hace el Estado en el pariente, para conservar
el mismo honor familiar.
Se entiende por deuda alimenticia familiar la prestación que determinadas personas, económicamente
posibilitadas, han de hacer a algunos de sus parientes pobres, para que con ella puedan éstos
subvenir a las necesidades más importantes de la existencia.
En relación a la pensión provisional, dice el autor en cita, que ésta fue objeto de nuevo tratamiento en
el Código Procesal Civil y Mercantil, debido a las dificultades que se habían presentado con el anterior
Código. En éste se establecía que mientras se ventilaba la obligación de dar alimentos, podía el juez
ordenar, según las circunstancias, que se dieran provisionalmente, desde que en la secuela del juicio
hubiera fundamento razonable, sin perjuicio de restitución, si la persona de quien se demandaban
obtenía sentencia absolutoria (artículo 794). Con base en ese precepto los jueces podían fijar, a su
prudente arbitrio, la pensión alimenticia en forma provisional; pero el problema surgía por la expresión
(desde que en la secuela del juicio haya fundamento razonable). Había jueces que estimaban que la
pensión provisional no podía fijarse con la sola presentación de la demanda sino hasta que se hubiera
contestado ésta, por que hasta ese entonces podía hablarse propiamente de juicio. Naturalmente que
no era un criterio correcto, por la función que los alimentos están llamados a desempeñar, pero
siempre quedaba en pie el criterio legal sobre que debía de haber un fundamento razonable.
El diccionario de derecho usual del tratadista Guillermo Cabanellas, dice que los alimentos son las
asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas personas para su manutención y
subsistencia; esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud, además de
la educación e instrucción cuando el alimentista es menor de edad.
Los alimentos se clasifican en: legales; voluntarios; y, judiciales.
La obligación de darse alimentos puede realizarse, a elección del obligado a darlos, o satisfaciéndolos
en su propio domicilio (en cuanto a comida y habitación) y pagando ciertos gastos (vestido, médico,
medicinas, instrucción y educación), o abonando directamente una cantidad de dinero, convenida
entre las partes o regulada por el juez. La opción domiciliaria no parece admisible cuando se trata de
cónyuges separados ni, en cuanto a los hijos, si los padres han perdido la patria potestad por ejemplo:
corruptores.
ALIMENTISTAS Y ALIMENTANTES
ALIMENTISTA: También conocido como alimentario, es la persona que recibe los alimentos.
ALIMENTANTE: Quien alimenta. Una de estas voces, o ambas indistintamente, parecen adecuadas
para contraponerlas a las de alimentista y alimentario en el sentido jurídico.
CARACTERÍSTICAS DE LA TUTELA
1. su función es eminentemente protectora de la persona que por su edad o por determinadas
circunstancias físicas o mentales, no puede valerse por sí misma y no está bajo la patria potestad; 2.
el cargo de tutor es un cargo público, de naturaleza especialísima y de obligatorio desempeño por
razón de la propia función tuitiva; 3. la tutela es sustitutiva de la patria potestad, con las rígidas
limitaciones que la ley impone a su ejercicio para la debida protección de los intereses del tutelado.
CLASIFICACIÓN
TESTAMENTARIA (que se defiere por testamento) LEGITIMA: La cual corresponde en su orden:
abuelo paterno, materno, abuela paterna, materna, hermanos. JUDICIAL: Por nombramiento de Juez,
cuando no haya testamentario ni legitimo. ESPECIFICAS: Directores de Instituciones de albergue,
cuando exista conflictos de intereses entre pupilos y un mismo tutor. (296, 297, 298, 299, 300, 301,
302 c.c.)
PROTUTELA
El cargo de protutor va íntimamente unido al de tutor. La ley fiscaliza con aquella el recto ejercicio de
la tutela. Son obligaciones del protutor: a) intervenir en el inventario y avalúo de los bienes del menor
de edad, y en el otorgamiento de la garantía que debe presentar el tutor; además de defender los
derechos del menor en juicio o fuera de él, siempre que esté en oposición con el tutor; b) promover el
nombramiento del tutor, cuando proceda o quede vacante; c) intervenir en la rendición de cuentas del
tutor; d) ejercer las demás atribuciones que le señale la ley (304 c.c.)
El protutor tiene la obligación de vigilar los actos del tutor, cuando el puesto del tutor quede vacante el
protutor es el que viene a ejercer todas las funciones; el protutor no está obligado a presentar
inventario sino sólo a exigir que se haga a intervenir en él, el protutor tiene responsabilidad solidaria.
ORIGEN
En el derecho de Roma y durante la República, por patrimonio se entendía el conjunto de bienes
pertenecientes al pater familias y que integraban el activo bruto del patrimonio familiar. El progreso
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Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
jurídico realizado durante el Imperio, con la sucesiva independencia económica de los miembros de la
familia, fue originando la escisión del patrimonio de familia y la consiguiente aparición de otros
patrimonios. En Guatemala se reguló por primera vez en la historia en el Código de 1933
denominándolo asilo de familia, se encontraba en el libro dedicado a los bienes.
CARACTERÍSTICAS
a) los bienes constituyentes del patrimonio son indivisibles;
b) son inalienables (no podrán enajenarse de modo alguno);
c) son inembargables;
d) no puede constituirse en fraude de acreedores;
e) los miembros de la familia beneficiaria quedan obligados a habitar la casa o negocio
establecido;
f) están sujetos o expuestos a expropiación; (356, 357, 358, 366 c.c.)
TERMINACIÓN
Según el art. 363 termina por las siguientes causas:
a) cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos;
b) cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa;
c) cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia, de que el patrimonio quede
extinguido;
d) cuando se expropien los bienes que lo forman (366 c.c.)
e) por vencerse el término por el que fue constituido.
(364 y 365 c.c.)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Registro Civil, es una institución dedicada al estado civil de las personas, se remonta al último
período de la Edad Media. La Iglesia católica es la propulsora del sistema, encomendando a los
párrocos la tarea de asentar en los libros especiales los actos más importantes relativos a la condición
del estado civil de sus fieles tales como el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Estos registros
religiosos se hicieron evidentes, que las autoridades civiles decidieron hacerse partícipes de los
mismos, dando plena fe a los libros parroquiales. El real y verdadero Registro Civil se encuentra a
finales del siglo XIV, después del Concilio de Trento, y reglamentó los registros ordenando que se
llevase en un libro especial para matrimonios, bautismos y otro para defunciones. La Reforma y el
aumento de la población judía en países de Europa Occidental determinaron la necesidad de que el
Estado llevase el control de todo los relacionado con el estado civil de las personas, prescindiendo de
la ingerencia de la iglesia, ya que todas aquellas personas que no fueran católicas quedaban al
margen de que los actos más importantes de su vida civil no fueran inscritos.
para garantizar la autenticidad de los actos que refrenda con su firma. El Registro Civil es una
institución pública que puede y debe de servir como el garante de los actos y hechos de la vida de una
persona en sus relaciones sociales y familiares que interesan o pueden interesar a la colectividad, al
Estado o a terceros, con lo que se justifica su existencia.
4. reconocimiento de hijo
5. insubsistencia y nulidad del matrimonio
6. tutela
7. extranjero domiciliado
8. extranjero naturalizado
9. adopción
10. unión de hecho
11. persona jurídica
12. divorcio
13. separación de cuerpos
14. identificación de persona
15. identificación de tercero
16. suspensión de la patria potestad
17. pérdida de la patria potestad
18. reestablecimiento de la patria potestad
19. cambio de nombre
20. revocatoria de adopción
21. cesación de adopción
22. rehabilitación de la adopción
23. capitulaciones matrimoniales
24. omisión de asiento de partida
25. rectificación de asiento de partida
26. reposición de asiento de partida
27. insubsistencia de matrimonio
28. nulidad de matrimonio
29. declaratoria de ausente o ausencia
30. cambio de nacionalidad de los guatemaltecos
31. disolución de las personas jurídicas
32. modificación de las capitulaciones matrimoniales
33. cesación de la unión de hecho
34. declaratoria de muerte presunta
35. declaratoria de interdicción
36. determinación de edad
CONCEPTO
Conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona y son apreciables en dinero. Conjunto de
bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo; deudas u obligaciones de índole económica
(Cabanellas). Conjunto de los derechos y de las cargas, apreciables en dinero, de que una misma
persona puede ser titular u obligada y que constituye una universalidad jurídica. (Capitant). El
patrimonio Familiar o Asilo de Familia es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más
bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia.
CARACTERÍSTICAS
Solamente las personas pueden tenerlo.
Toda persona tiene un patrimonio.
Es personalísimo.
Inagotable.
Embargable y ejecutable.
Expropiable por razón pública o social.
(CLASES)
- Patrimonio del Nascituros: (No nacido) es el concebido dentro del vientre materno y que ya
puede poseer bienes o patrimonio, lo que confirma que el patrimonio no es identidad de la
personalidad. (artículo 1 C.C.)
- Patrimonio del Yacente: el patrimonio de una persona fallecida existe mientras no haya
declaración judicial de los herederos.
- Patrimonio del Ausente: existe su patrimonio, aún teniéndose la inexistencia o no presencia,
o la presunción de haber muerto el propietario.
CONCEPTO DE BIEN
Son las cosas que pueden ser objeto de apropiación o base de u derecho, lo que puede constituir
objeto de un patrimonio, pueden ser muebles o inmuebles.
Son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal
(460)
CONCEPTO
Los derechos reales eran aquellos que otorgaban a su titular un poder inmediato y directo sobre una
cosa. Que contrapuso a los derechos reales (ius in re) a los personales, destacando en los primero el
quantum y el modo de la relación jurídica a base de estos dos puntos trascendentales, relación de
hombre a cosa (a diferencia del derecho personal, que era relación de persona a persona, e
inmediatividad o que el titular del ius in re podía moverse él solo respecto de aquella relación, teniendo
un poderío absoluto, con caracteres de monopolio, y sin precisar de la asistencia, mediación o amparo
de nadie. Esta inmediatividad puede ser absoluta en el derecho de propiedad o limitada, como en los
demás derechos reales.
Pleno Dominio
III. Por su alcance
Semipleno
IV. Similares al dominio – Posesión
Servidumbre
Limitativo del dominio
Hipoteca.
PROPIEDAD HORIZONTAL
Copropiedad
Propiedad Propiedad Horizontal
Propiedad de las aguas
Posesión
Servidumbre
P.H. Goce Uso
Habitación
Hipoteca
Garantía
Prenda
Opción
De adquisición
Tanteo
las determinadas por la ley, por motivos de necesidad o utilidad publicas o de interés nacional. En la
Constitución de 1,956 y 1965 no aparece ese principio.
Facultades:
Usar frutos
1. Naturales
2. Civiles
Disposición:
1. Enajenación
2. Cederlo
3. Donación
4. Apórtalo
5. Destruirlo
6. Abandonarlo
7. Sucederlo.
Gravamen -garantizar
1. Hipoteca
2. Prenda.
Limites:
1. Limite Total (expropiación)
2. Limites parciales (servidumbre)
3. Ley (Dctos, Acdos municipales,
gubernamentales).
4. Gravámenes (hipoteca, prenda, anotación de
demanda).
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Es la creatividad intelectual con aplicación en el campo de la industria y en el comercio.
Estatutos de la S.A.C.I.M.
Ley de Derechos de autor de El Salvador.
Reglamento Registrado de la Propiedad Literaria y Artística de El Salvador.
Ley de Editorial Nacional. Costa Rica
Código Administrativo. Panamá
LA COPROPIEDAD
ORIGEN DE LA COPROPIEDAD
Derecho Romano: Según un principio fundamental romano, no es dable la existencia de una
propiedad ejercida por varios individuos sobre la misma cosa. En este sentido afirma Celso: duorum in
solidum dominium esse non potest. Si la propiedad es exclusiva, en cuanto que una no puede
pertenecer in solidum a varias personas, se admite todavía una comunidad de propiedad por cuotas
ideales, esto es, sin atribución de partes físicas: totius corporis pro indiviso pro pare dominiun habere.
Esta pluralidad de derechos de propiedad sobre la misma cosa, conocida por los romanos con el
nombre communio, puede ser voluntaria o incidental, según provenga, respectivamente, de la
voluntad concorde de varias personas –que actúan así de conformidad con las reglas del contrato de
sociedad – o de un hecho que queda al margen de toda decisión o determinación de los sujetos –
communio incidens. Ocurre lo ultimo v.gr., cuando una cosa es legada en común a dos o mas
personas, o cuando dos cosas pertenecientes a dueños distintos se unen casualmente. Hay
copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece proindiviso a varias personas.
EXTINCION DE LA COPROPIEDAD
Arto. 503 C.C.
COPROPIEDAD Y CONDOMINIO
Copropiedad. El dominio de una cosa tenida en común por varias personas. Condominio. Derecho real
de propiedad, que pertenece a varias persona por una parte indivisa sobre una cosa mueble o
inmueble. Cada condómino puede enajenar su parte indivisa, y sus acreedores pueden hacerla
embargar y vender antes de hacerse la división entre comuneros.
MEDIANERIA
Condominio que se ejerce por los propietarios colindantes sobre muros, cercas y fosos; y del cual se
derivan derechos y obligaciones recíprocos, establecidos por la ley. Hay copropiedad en una pared,
foso o cerca que sirve de limite y separación a dos propiedades contiguas y mientras no haya prueba
o signo exterior que demuestre lo contrario se presume:
1) En las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de
elevación;
2) En las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el
campo; y
3) En las cercas, vallardos y setos vivos que dividen los predios rústicos. Regulado
arto. 505 al 527 del Código Civil.
LA PROPIEDAD HORIZONTAL
forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública o determinado espacio
común que conduzca a dicha vía. Propiedad Horizontal: forma caprichosa de constituir dominio, en
donde existe un derecho común por una parte y privado por la otra. Piso: el conjunto de
departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal, en un edificio de varias
plantas. Departamento: la construcción que ocupa parte de un piso
CONCEPTO Y CLASIFICACION
Concepto: Son aquellos actos jurídicos o en ocasiones simplemente hechos que tienen por objeto y
dan como resultado precisamente la adquisición del derecho de propiedad sobre un bien.
Clasificación: Modos originarios; Modos derivativos
MODOS CIVILES
Donde se presupone la existencia del derecho, bien en el propio adquirente en otra persona y que se
subdivide según que el derecho preexista en el mismo adquirente (como la accesión, la especificación
y el tesoros respecto al propietario de la materia o del fundo) o que preexista el derecho de un tercero,
pero sin existir transferencia (como la especificación respecto al especificador, el tesoro respecto al
inventor, la adquisición de cosas perdidas y la usucapión).
MODOS NATURALES
No presupone la existencia del derecho y transferencia (como la tradición o el consentimiento donde
impere el principio consensual)
MODOS ORIGINARIOS
Cuando la adquisición de la propiedad se realiza sin existir relación jurídica con el anterior propietario
o cuando no existe anterior propietario. En el primer caso es ej. Típico la usucapión, también
denominada prescripción adquisitiva. En el segundo, puede ponerse como ej. La ocupación de un bien
que no ha pertenecido antes a nadie.
MODOS DERIVATIVOS
Cuando preexistiendo la propiedad, esto es el derecho de propiedad sobre un bien, este es
transmitido a otra persona en virtud de una relación jurídica. Ej. Compraventa y por razón de ella pasa
a ser propiedad de otra persona.
de cosas que no tengan dueño porque puede ser un hallazgo, si alguna vez tuvo dueño no lo
sabemos y nadie lo va a reclamar. Arto. 589 del Código Civil. Ej, encontrar un tesoro y ocuparme de él.
Requisitos:
1. Sujeto capaz.
2. Cosas muebles: a. Semovientes b. Apropiables.
3. Res nullius No tener dueño porque este los abandono o no se conoce.
4. Aprehensión. Intención de apropiarse
5. Evidencia. Actitud evidente. No va a ser a escondidas que yo me apropio. Importante: Deben
existir signos de BUENA FE y que sea de manera pacifica.
Elementos:
a. Personales: Ocupante, poseedor, tenedor, detentador.
b. Real: muebles nullius.
c. Formales: Intención, Formalidad legal si se trata de bienes mostrencos.
REGLA GENERAL: Para que se de la ocupación, se necesita la intención de apropiarse del bien.
Para los bienes mostrencos, que son los bienes abandonados, hay que declararlo ante una autoridad
para que dé publicidad; si nadie se presenta a reclamarlo ni lo adjudica; si se presenta un dueño me
va a resarcir los gastos que yo hubiese hecho por tener el bien.
CLASES DE OCUPACIÓN
1. Animales No se puede ocupar animales de áreas de reservación, los que tengan dueño. Los
animales que lleguen a tu propiedad son tuyos. No me puedo apropiar de animales con marca
pero si me puedo apropiar de animales salvajes, como los caballos.
2. Forma: Caza
Pesca
Hallazgo
Invención
Si se trata de bienes con valor arqueológico, bienes que hayan sido declarados patrimonio nacional no
pueden ser apropiables. No son apropiables aquellos en que la ley les haya dado protección especial
y no pueden apropiarse. Ejemplo: El Manuscrito de Miguel Angel Asturias.
Cosas muebles:
Semovientes
Apropiables: Los bienes inmuebles jamás pueden ocupar, se puede hablar de posesión o de invasión.
Posesión. Hay título de traslación. Posesión: estado de hecho que consiste en utilizar una cosa de
manera exclusiva como si fuera de su propiedad.
Invasión. No hay título legal, es ilegal.
NATURALEZA JURÍDICA
Podemos decir que es uno de los modos para adquirir propiedad, mediante la posesión, y la
continuidad de la misma durante los plazos establecidos en la legislación. Se conoce también como
prescripción adquisitiva o positiva, en virtud de la posesión a título de dueño prolongada.
REQUISITOS
Para toda clase de prescripción.
1. Capacidad de los sujetos.
2. Aptitud de las cosas.
3. Posesión.
Para la prescripción adquisitiva.
5. Justo Título.
6. Buena Fe.
7. Posesión Pacífica.
48
Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.
Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa, o del goce del derecho durante un año; Por
notificación de la demanda o por cualquier providencia precautoria ejecutada, salvo si el acreedor
desistiere de la acción intentada, o el demandado fuere absuelto de la demanda, o el acto judicial se
declare nulo, y Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o
por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de la persona contra quien prescribe.
El dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a dejarlo en seco,
ya naturalmente o bien por trabajos legalmente autorizados al efecto.
Paso de Animales: Los animales que por sí mismos se instalan en mi propiedad por accesión van a
ser parte del inmueble.
Clases de Accesión
Por incorporación (art. 658)
De mala fe con materiales (art. 660)
De buena fe (art. 661)
Ocasionadas por las Aguas (art. 669)
Ablución (art. 676)
Aluvión (art. 679)
Accesión por incorporación de bienes muebles (art. 686)
CLASIFICACION
Atendiendo al bien sobre el que recae:
Usufructo de cosas muebles
Usufructo de cosas inmuebles
Atendiendo a la forma de su constitución
Entre vivos
Por causa de muerte.
Por su constitución;
Tiempo fijo
Vitalicio
Puramente
Bajo condición
CLASES DE FRUTOS
Los frutos naturales son aquellos que un bien produce en razón de su propia naturaleza, con o sin
ayuda del hombre; los frutos civiles son aquellos que un bien produce en razón del destino que se da
al mismo, como los intereses de una cantidad dada en préstamo, los dividendos de las acciones de
una sociedad, la renta por el alquiler de una cosa, entre otros.
FUNDAMENTO
Artos. 745 al 751 del c.c.
CARACTERÍSTICAS
a) Derechos pertenecientes a una persona individualmente determinada.
b) Se ejercen sobre cosas corporales.
c) Se ejerce el uso sobre cosas muebles e inmuebles.
d) La habitación solo sobre inmuebles.
e) Son derechos temporales
f) Son derechos reales intransmisibles.
g) Son derechos inalienables.
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artos. 748, 749, 750 y 751 C.C.
MODOS DE EXTINCIÓN
Los derechos de uso y habitación se extinguen de la misma manera que el usufructo Arto. 750 C.C.
Estribo de presa
Toma de agua
Temporal
Perpetua
UTILIDAD
Puede satisfacer intereses públicos y privados.
MODOS DE CONSTITUCIÓN
Debe constituirse en escritura pública
Inscribirse registralmente tanto en el predio dominante como en el predio sirviente. (Pero si son
constituidas con el carácter de uso público y a favor de pueblos ciudades o municipios, solo se
harán constar en el predio sirviente, cuando no hubiere predio dominante determinado).
EXTINCION
Por el no uso.
Cuando los predios se hayan deteriorado al punto de no poder utilizarse la servidumbre.
Por remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante.
Cuando vence el plazo, es decir esta constituida en un derecho revocable.
CARACTERISTICAS DE LA HIPOTECA
Afecta únicamente los bienes sobre que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente
ni aun por pacto expreso. La constitución de la hipoteca da derecho al acreedor, para promover la
venta judicial del bien gravado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. La hipoteca es
indivisible como tal, subsiste integra sobre la totalidad de la finca hipotecada aunque se reduzca la
obligación. Quien hipotecare un bien sobre el cual tuviere un derecho eventual limitado, o sujeto a
condiciones suspensivas, rescisorias o resolutoria, que consten en el Registro de la Propiedad, lo
hace con las condiciones o limitaciones a que esta sujeto ese derecho.
FORMALIDADES DE SU CONSTITUCIÓN
Articulo 841 Código Civil.
Articulo 1125 inciso 2 del Código Civil.
SUB HIPOTECA
Así se denomina a lo que algunos civilistas denominan hipoteca de crédito. Significa que el crédito
garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte llenando las formalidades
establecidas para la constitución de la hipoteca.
EXTINCION DE LA HIPOTECA
Arto. 846 Y 878 C.C.
FORMALIDADES DE SU CONSTITUCION
Arto. 884 C.C.
CLASES DE PRENDA
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Derecho Civil
Común
Especiales.
PRENDAS ESPECIALES
Agraria
Ganadera
Comercial
Industrial.
DEFINICION
Institución publica que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos
relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles identificables. Son
públicos sus documentos, libros y actuaciones
PRINCIPIOS REGISTRALES
Principio de inscripción.
Principio de publicidad
Principio de fe publica
Principio de rogación
Principio de determinación
Principio de legalidad
Principio de prioridad
Principio de tracto sucesivo.
SISTEMAS REGISTRALES
A. Sistema romano-francés: Radica su principal característica en que el titulo y el
modo de adquirir constituyen la base jurídica para la inscripción; por ende, esta no
es inatacable, admite ser objetada (por vicios de nulidad u otros) en la vía judicial.
B. Sistema alemán o germano: Radica su principal característica en que legalmente
se realiza la transmisión de la propiedad o constitución de un gravamen, hasta
que un funcionario publico, generalmente judicial, la autoriza y ordena la
inscripción, que deviene inobjetable por el propio interesado o terceras personas.
INSCRIPCIONES ESPECIALES
De Prenda agraria
De testamentos y donaciones por causa de muerte
De propiedad horizontal
De fabricas inmovilizadas
De buques y aeronaves
De canales, muelles, ferrocarriles y otras obras publicas de índole semejante
De minas e hidrocarburos
De muebles identificables
Otros que establezcan leyes especiales.
También se llevaran los registros de prenda común, de la prenda ganadera, industrial y comercial
cuyas modalidades serán objeto de disposiciones especiales.
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Derecho Civil
ANOTACIONES Y CANCELACIONES
Anotaciones: Arto. 1149 al 1166 C.C.
Cancelaciones: Arto 1167 al 1178 C.C.
ERRORES Y SU RECTIFICACION
Artos. 1242 al 1250 C.C.
CONSIDERANDO:
Que para viabilizar el contenido del considerando anterior, es necesario emitir un nuevo Arancel
General para los Registros de La Propiedad y así regular el cobro de los servicios que tales
instituciones prestan, para que su aplicación sea precisa.
POR TANTO:
En ejercicio de las funciones que le confiere el Articulo 183, inciso e) de La Constitución Política de La
República de Guatemala y con fundamento en el Articulo 1241 del Código Civil.
ACUERDA:
Emitir el siguiente;
2.3 Por razonar documentos de contratos inscritos con anterioridad, cuarenta quetzales (0 40.00) por
cada anotación, inscripción 0 cancelación que se razona.
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Derecho Civil
2.5 Además de los honorarios indicados en los numerales 2.1 y 2.2 se cobraran;
a) Por La transcripción de gravámenes hipotecarios a fracciones que se desmiembren de La finca
matriz, se cobrara una parte de los honorarios causados por La inscripción original en proporción
al área de La desmembración,
b) Por La transcripción de derechos reales en las fincas nuevas, cuarenta quetzales (Q 40.00); Si se
transcribe mas de una servidumbre, únicamente se cobraran cincuenta quetzales (Q 50.00) y La
transcripción deberá hacerse en una sola inscripción.
c) Por cada finca nueva que se forme por inscripción de Un titulo supletorio, se cobraran cuarenta
quetzales (Q 40.00) Si el valor estimativo del inmueble no excede de cuatro mil quetzales (Q
4,000.00); y Si fuere mayor, se cobrara de acuerdo a lo estipulado en el inciso 2.1.
d) Por La razón indicando el lugar que ocupan los gravámenes que se inscriban sobre los bienes,
cinco quetzales (Q 5.00)
2.6 Por La exhibición de libros, cincuenta centavos (Q 0.50) por el primero y veinticinco centavos (Q
0.25) por cada uno de los siguientes.
2.7 Por cada certificación, diez quetzales (Q 10.00), mas tres quetzales (Q 3.00) por cada hoja 0
fracción. Si se extiende en fotocopia y otro medio automatizado, se cobrara además el valor de
La reproducción.
2.8 Por La consulta personal de cada bien a través del sistema de monitores 0 pantallas que estén
conectadas a sistema de automatización, cinco quetzales (Q 5.00).
2.9 Por el derecho de acceder a La información automatizada via telefónica U otra comunicación
remota, ml quetzales (Q 1,000.00) anuales, mas diez quetzales (Q 10.00) por La consulta de
cada bien registrado.
ARTICULO 4. Además de los honorarios establecidos en los artículos anteriores, los registros
cobraran diez quetzales (Q 10.00) por cada documento que se presente para inscripción, anotación 0
cancelación y cinco quetzales (Q 5.00) por cada certificación que se extienda. Las sumas recaudadas
conforme este articulo deberán depositarse en sU totalidad, diariamente, por los registradores de La
propiedad, en las cuentas especificas que abran en cualquier banco del sistema
y se destinaran exclusivamente para La modernización de los registros de La propiedad. El manejo de
las cuentas estará a cargo y bajo La responsabilidad del Registrador General de La Propiedad,
conforme a su destino especifico y de acuerdo con los programas de reforma que formule La
Comisión Nacional de Reforma Registral.
ARTICULO 7. Cada operador registral deberá asentar en los documentos que opere, el monto de los
honorarios que correspondan conforme al presente arancel y en caso contrario será responsable por
cualquier diferencia que pudiere existir.
ARTICULO 9. Este acuerdo empezara a regir el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
EL SISTEMA GERMANICO
En el no existe, como en Roma, aquella unidad política y religiosa de la familia, que es simplemente
una comunidad unida por los lazos de sangre y actualizada por una actividad conjunta en el
desarrollo e incrementación de los bienes. En ella, el pensamiento de la copropiedad domina todo el
proceso evolutivo de la riqueza. Precisamente por esta comunidad de sangre y de actividades, por
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Derecho Civil
este quehacer de todos sobre todo, no aparece la figura suprema del pater como jefe absoluto y de
dirección del grupo; en su consecuencia, al producirse una vacante por fallecimiento, no se plantea el
problema de la sucesión en la titularidad organizadora. Todo es de todos y por ende, la comunidad
sigue viviendo en un incesante trabajo de consumo.
Derivación de aquel pensamiento y de esta situación son las consecuencias siguientes:
Al no existir la titularidad organizadora y de dirección política, no ha lugar al nombramiento de
heredero. Este no existe en el sentido romano de la expresión, pues que el de cuius no tiene potestad
para asignar por modo exclusivo a una persona determinada la cualidad de sucesor. No hay, pues,
herederos por testamento, sino que estos se hacen por la ley: mejor aun, por dios. Seul Dieu fait I
heritier. El testamento solo puede hacer legatarios, es decir, beneficiarios concretos de un
determinado bien particular. En vez de concretarse, pues, la herencia a los herederos testamentarios,
se concreta en vista de la inexistencia de los mismos a los herederos legítimos, que reciben por el
mismo hecho de la muerte y por un proceso inmediato, ipso jure, los bienes de la herencia, sin
necesidad de una aceptación de tipo formal. No puede pues, producirse la figura jurídica de la
asignatio, ya que el nomen iuris es desconocido en este sistema. Precisamente, lo que puede ocurrir
es todo lo contrario, o sea la exclusión del grupo de sucesores por la previa salida de la estirpe familiar
(foris familiatio). Respecto del problema de la responsabilidad por deudas, se produce este sistema de
una manera radicalmente distinta del sistema romano. En este, el heredero se sitúa en la posición
jurídica de su predecesor y al ocupar esta vacante asume la responsabilidad por las deudas de la
herencia. En el germánico, en cambio, el heredero adquiere todo el patrimonio, o una cutoa de el
concebido como activo del que se detrae el pasivo. Como dice Roca, al concepto romano de la
succession, el sistema germanico o moderno opone el de la adquisitio. Este aparece mas simple en su
mecanismo: el heredero adquiere bienes como si fuera donatario, solo que adquiere per universitatem,
o sea como elementos integrantes del patrimonio relicto y con la carga del pasivo patrimonial.
Adquiere todo o una cuota del activo patrimonial, con el gravamen de las deudas u obligaciones. Es
como un donatario omnium bonorum o universal, con el pacto de liquidar las deudas con el importe
de lo adquirido. Consecuencia de todo lo anterior es que, en este sistema, sin necesidad del beneficio
de inventario y por la propia naturaleza de la adquisitio, el heredero solo responde con el activo de los
bienes de la sucesión (gravado o limitado por el pasivo), de tal forma que tiene que soportar las
deudas en cuanto alcancen a cubrirlas los bienes de la herencia, porque de esas deudas no se hace
personalmente responsable, manteniéndose los bienes propios separados e indemnes de esa
responsabilidad. Así como el sistema romano es de signo subjetivo, el germánico, por el contrario, es
de signo objetivo. En aquel todo depende de la atribución de la cualidad de heredero, el nomen iuris,
del nombramiento hecho por el causante, sin apenas relación con el modo o manera como son
recibidos los bienes.
En el sistema germánico, por el contrario, predomina el signo objetivo, siendo la condición de
heredero una consecuencia de la asignación patrimonial de toda la herencia o de una parte de ella.
CONCEPTOS Y DEFINICIONES
DERECHO SUCESORIO Parte del derecho civil que estudia, en lo teórico, y regula, en lo practico, lo
atinente a las transmisiones patrimoniales y de otros derechos por causa de muerte.
SUCESION: Substitucion de una persona por otra, reemplazo de cosa por cosa. Transmisión de
derechos u obligaciones, entre vivos o por causa de muerte. Del verbo latino succedere, derivado de
sub ;y cedere, no significa otra cosa que el hecho de colocarse una persona en lugar de otra,
sustituyendo a la misma, debiendo de tomar en cuenta independiente del plano gramatical del
concepto, los elementos o requisitos jurídicos para delimitar su verdadero sentido. El código argentino
entiende por sucesión: La transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de
una persona muerta, a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. El
llamado a recibir la sucesión se llama heredero en este código.
NATURALEZA JURIDICA
No ha habido unanimidad entre los tratadistas acerca de la naturaleza del derecho hereditario en
sentido subjetivo y así, mientras algunos engarzando su tesis con el derecho romano que exigía la
aceptación como condición para adquirir la herencia lo estimaron como un simple derecho real otros,
teniendo en cuenta el Derecho germánico, en que la herencia se transmitía por el mero hecho de la
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Derecho Civil
muerte (según la regla le mort saisit le vif), el derecho hereditario parecía ser un verdadero modo de
adquirir. Sin embargo, es preciso reconocer, con Gianturgo, que no es derecho real la herencia,
porque no siempre tiene como sustratum una cosa corporal y la petitio hereditatis es una acción
universal por el ejercicio, mas bien que una verdadera y propia acción real; tiende, mas que a otra
cosa, al reconocimiento de la propia cualidad del heredero, y solo por consecuencia, a la
reivindicación de las cosas y restitución de los derechos hereditarios.
ELEMENTOS:
DERECHO COMPARADO
determinadas formas de testar, si bien el derecho abre la puerta en otra dirección, facultando para
testar de manera diversa como sucede con el sordo, el ciego, el mudo. Encerrada en normas
generales, esta capacidad se amplia o agiliza en los testamentos especiales, por las formalidades
menores. La capacidad para testar se regula en el articulo 934 del Código Civil el cual recalca el
hecho de que la persona sea capaz civilmente para disponer de sus bienes. Teniendo como única
limitante, el derecho de alimentos por otra persona, articulo 936 código civil. Las incapacidades para
testar las contempla el código civil en el articulo 945 siendo estas: El que esta bajo interdicción, El
sordomudo y el que hubiere perdido el habla si no pueden expresarse por escrito y el que sin estar
bajo interdicción no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas, por cualquier causa, en el
momento de testar.
LA REPRESENTACION HEREDITARIA
Denominada igualmente por algunos como derecho de representación, aunque sea equivoco por
mayor amplitud en el derecho sucesorio, la representación es el derecho correspondiente a los hijos (o
a los nietos) para ser colocados en el lugar que ocupaba su padre o madre (o abuelo) en la familia del
difunto, a fin de suceder en la parte de herencia que habría tocado al ascendiente paterno o materno
de haber podido y querido heredar. Su razón jurídica y social se encuentra en que los nietos o
descendientes ulteriores no se vean privados de la legitima filial, en caso de premorir el hijo al
causante. La representación produce como principal efecto el de hacer entrar a los representantes en
los derechos que el representado hubiere tenido en la sucesión si viviera, sea para concurrir con los
otros parientes, sea para excluirlos. La división de la herencia se hace por estirpes, y si esta ha
producido mucha ramas, la subdivisión se hace también por estirpes en cada rama y los miembros de
la misma rama. Los nietos y los descendientes ulteriores solo heredan por representación, aunque no
viva o no pueda heredar ninguno de los hijos del causante. Concurriendo hijos y nietos los primeros
heredan por derecho propio y los segundos por derecho de representación. El articulo 929 del código
civil, define claramente el concepto legal de representación hereditaria, el articulo 930 define la
representación en la línea colateral en cuanto corresponde a los hijos de los hermanos.
no puedan ser estimadas en algún caso particular, nada sirve en su contra, pues no serán mas que
excepciones, que siempre confirmaran la regla general. Dicho esto consideramos como legado
aquella disposición testamentaria por cuya virtud el causante asigna una ventaja económica de
carácter particular a aquel o aquella a quienes desea beneficiar en concreto. El articulo 1002 del
Código Civil define claramente lo que es el legado en nuestra legislación.
CLASES DE LEGADOS
Doctrinariamente encontramos un sin fin de denominaciones sobre las clases de legados que pueden
existir siendo entre otros:
- Legado a ida Cuya entrega depende de cierta fecha o tiempo indeterminado este ultimo
pudiendo considerársele como condicional.
- Legado a los Pobres, Disposición en tiempos pasados a favor de los necesitados.
- Legado a Parientes indeterminados, disposición hereditaria hecha a favor de familia sin
especificar el parentesco.
- Legado Alternativo, dos o mas cosas con el fin de escoger una, también conocido como
legado de opción.
- Legado anual, la fijación de una cuota que se entrega anualmente.
- Legado causal o remuneratorio, el que especifica la razón de por que se instituye el legado
por una causa que beneficio al propio causante.
- Legado condicional, el sometido a una condición
- Legado de alimentos, el comprensivo de la subsistencia del legatario dentro del concepto legal
de alimentos.
- Legado de beneficencia, el destinado a un establecimiento de enseñanza, protección de los
enfermos, ancianos, expósitos, pobres o instituciones similares.
- Legado de cantidad, el que comprende cosas de determinada clase, especie o genero con
indicación precisa de su numero, peso o medida.
- Legado de corazón, el transplante de órganos, al igual que el legado de cornea.
- Legado de cosa accesoria, requiere que se hayan legado dos cosas por lo menos, y que una
de ellas se simple accesorio de la principal.
- Legado de cosa ajena, disposición de cosa ajena que el heredero estará obligado a adquirir
en beneficio del legatario.
- Legado de cosa cierta, el relativo a un bien o derecho perfectamente definido e
individualizado.
En nuestra legislación se define claramente el concepto de testamento en el articulo 935 del Código
Civil. El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona
dispone del todo o de parte de sus bienes, para después de su muerte.
NATURALEZA JURIDICA
Ser un acto jurídico de liberalidad, el testamento es siempre un acto de liberalidad, puesto que el
causante quiere favorecer a los herederos o legatarios
El testamento como acto de disposición patrimonial, la disposición por el testador de todos sus bienes
o de parte de ellos y en este sentido debemos pensar que esta ordenación puede referirse a
disposiciones patrimoniales de carácter sucesorio estricto, de carácter sucesorio amplio o finalmente
de carácter no sucesorio.
CLASES DE TESTAMENTO
Nuestro ordenamiento jurídico contempla claramente, lo que al respecto se consideran formas y
clases de testamentos
a) SUCESION INTESTADA
Arto. 478 promover intestado Ante juez. Justificar interés por cualquier medio de prueba Indicar
nombre y residencia si lo supiere, de parientes en línea recta y cónyuge supérstite y a falta de ellos
de los pariente colaterales dentro del cuarto grado. De ser posible acompañar certificaciones de las
partidas del Registro Civil.
Arto. 479 Juez tiene por radicada. Citar a los interesados arto 456 publicación de edictos 15 días
Celebración de junta de presuntos herederos. Podrá el juez nombrar administrador, designe mayoría
o tercero a su elección. Presunto heredero que no concurre a junta, podrá por escrito presentar lo que
le convenga
Arto. 480 impugnación de capacidad para suceder por interesado o PGN. VENTILA EN JUICIO
ORDINARIO. No suspende medidas de seguridad, inventario, avalúo bienes, ni declaratoria a favor de
herederos no afectados por oposición.
Arto. 481 En vista atestados Registro Civil hará declaratoria de herederos sin perjuicio de tercero con
Mejor derecho. Cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o rectificación
del auto Dentro del termino de diez años a partir de la fecha de la declaración.
Arto. 489 Avalúos fijando valor de los bienes objeto de transmisión y se hará consta en inventario.
Arto. 490 Inventario del patrimonio hereditario, constando de activo y pasivo, obligaciones, gastos
deducibles y costas que gravan la herencia.
Arto. 491 Junta de herederos ida y hora señalados, lectura testamento, herederos o legatarios
expresaran Si aceptan la herencia o legado. Cónyuge superstite pide que se haga constar lo relativo a
Gananciales, decisión de administrar la herencia. Ausencia injustificada no impide celebración de
junta herederos y legatarios consienten podrán asistir los acreedores
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Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
Arto. 492 PGN para que dictamine pronunciándose sobre los llamados a heredar o bien que se
Subsanen errores o faltantes.
Arto. 493 Si se comparte opinión favorable de PGN se hará declaración por notario.
Arto. 494 Notario razonadamente hará declaración de herederos y legatarios.
Arto. 495 homologación auto dictado por el juez es apelable.
ORIGEN
Concepto Romano de la obligación. Camus. La terminología aplicable a esta relación jurídica, ha
variado según la época. Antiguamente la obligación se designaba con el termino nexum o nexus, de
nectere, que significa atar, vincular; después hallamos empleada con cierta generalidad la palabra
obligatio (de ob y ligare), con la cual se esta dando a entender que su esencia esta en la sujeción del
deudor a los poderes o derechos del acreedor. Del lado activo de la obligación se encuentran un
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Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
creditum o nomen, que le corresponde al acreedor (creditor); y del lado positivo, un debitum que
constituye el deber jurídico del deudor (debitor).
Del Derecho romano son clásicas dos definiciones de la obligación. Justiniano en sus Instituciones
dice: “ La obligación es un vinculo de derecho por el que somos constreñidos con la necesidad de
pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad”. Paulo en el Digesto : “La sustancia de las
obligaciones consiste no en que haga nuestra alguna cosa corpórea o una servidumbre, sino en que
se constriña a otro a darnos, a hacernos, o a prestarnos alguna cosa”.
CONCEPTO Y DEFINICIÓN
Concepto: Considerada como una relación simple y unitaria entre 2 partes, en virtud de la cuál el
deudor debe cumplir con una prestación y el acreedor tiene derecho de exigirla. Por el contrario se
considera una relación compuesta integrada por: Relación de debito entre las mismas partes y
relación de responsabilidad entre acreedor y bienes del deudor, por cuya virtud aquel puede dirigirse
contra el patrimonio de este para hacer efectivo lo que se prometió.
Elemento real: Generalmente se admite que lo constituye la prestación, o sea aquella conducta o
comportamiento a que el deudor se comprometió y que el acreedor esta legalmente capacitado para
exigir del el.
La obligación para ser perfecta tiene que estar formada por 2 elementos:
1. Debito:
Compromiso el deudor de cumplir con la prestación y asi el acreedor puede exigir el
cumplimiento, deudor a que cumpla forzivoluntariamente o voluntariamente y
2. Responsabilidad:
Cumplir con la prestación.
ANTECEDENTES HISTORICOS
Derecho romano. Se considera, según las Instituciones de Gayo, como fuente de las obligaciones: el
contrato y el delito y varias otras figuras. La realidad jurídica diaria hizo que se estimara insuficiente
esa clasificación trimembre, o mejor dicho, que se precisaran esas otras figuras. Justiniano al tratar las
fuentes de las obligaciones se refiere al contrato y al cuasicontrato, al delito y l cuasi delito. Procede
observar que modernamente existe cierto consenso en el sentido de que esa calificación
cuatrimembre, esto es obra de los antiguos glosadores, quienes en esa forma armonizaron y
adecuaron la existencia de ciertas fuentes de obligaciones que no era propiamente las dos clásicas
reconocidas en el derecho romano. Sin embargo, se ha opinado que los glosadores no crearon esas
figuras sino se concentraron a sustantivar las expresiones romanas quasi ex contractu y queasi ex
delicto, criterio que parece mas cercano a la verdad jurídica. El movimiento codificador del derecho
civil culinante co la promulgación en 1804 del Código Civil francés, acepto plenamente la referida
división cuatrimembre originada del derecho romano, pero adicionando una nueva fuente la ley, para
justificar el origen de las obligaciones que no tienen por causa las otras fuentes.
Gestión de negocios. Cuando una persona realiza hechos o actos en provecho de otro que no se le
autoriza. El gestor realiza hechos o actos en nombres del propietario del negocio en provecho de esté
último sin que se lo hay encargado.
Libro de Lecturas Seleccionadas, páginas 55-60
Enriquecimiento sin causa. Aumento injustificado del capital de una persona a expensas de la
disminución de la otra a raíz de un error de hecho o de derecho.
Hay enriquecimiento injusto o sin causa cuando una persona se lucra o beneficia a costa de otra sin
que tal desplazamiento patrimonial se funde en una causa jurídica.
Libro de Lecturas Seleccionadas, páginas 61-66
Declaración unilateral de voluntad. Es aquella donde el deudor hace una declaración unilateral de
voluntad constriñe su voluntad hacia un objeto especifico normalmente otra persona (acreedor) que a
su vez tiene una declaración unilateral de voluntad, no es que se produce el entrelace de voluntades.
Se entrelaza o une el consentimiento de la parte deudora y la parte acreedora ( por medio de la
aceptación). Existen 3 clases:
Oferta al público
Promesa de recompensa
Los títulos al portador.
Ilícito Penal. Es aquel que se encuentra perfectamente encuadrado dentro de una disposición penal.
Grados de culpabilidad:
1º. El dolo (culpabilidad máxima).
2º. La culpa (culpabilidad mínima).
3º. El caso fortuito (inexistencia de la culpabilidad).
Naturales: Son aquellas que sin tener carácter de obligación propiamente se cumplen por una
persona a quien legalmente no puede exigirse su cumplimiento, pero quien por otra parte no tiene
derecho a exigir la devolución de lo pagado.
Civiles: Son aquellas que surgen a la vida jurídica con los requisitos necesarios para su validez y
exigibilidad.
Positivas: Aquellas obligaciones en las cuales se requiere que la voluntad del deudor sea
manifestada en forma activa para el debido cumplimiento de la misma (están las obligaciones de dar
y de hacer).
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Derecho Civil
Negativas: También o de no hacer. Son aquellas obligaciones en que la voluntad del deudor lejos de
manifestarse activamente debe contraerse a una abstención en el dar o en el hacer alguna cosa.
Genéricas: Aquellas obligaciones en las que la prestación queda constituida en relación a un genero,
sin incidir propiamente e n una especie dentro del mismo.
Específicas: Son aquellas obligaciones en las cuales su objeto esta individual y precisamente
determinado a manera que el cumplimiento solo puede resultar por el hacer o no hacer o por el dar
una cosa cierta, identificada en su estricta y verdadera identidad.
Unilaterales: Son aquellas obligaciones en las cuales una persona ocupa solamente el polo activo
(acreedor) o bien el polo pasivo (deudor) o a la inversa sin que haya entrecruce de prestaciones . Ej.
Arto. 1974 C.C.
Bilaterales: o reciprocas las obligaciones en las cuales las personas que intervienen en las mismas,
creándolas, tienen a la vez la calidad de acreedores y de deudor de determinadas prestaciones.
Principales: Son aquellas obligaciones que surgen a la vida jurídica con un determinado fin que
generalmente sólo guarda relación con él mismo y no depende de otro para su legal existencia
creadora del vínculo obligacional.
Accesorias: Son aquellas obligaciones creadas en adición a una obligación principal o sea
complementaria de ésta, en ciertos casos muy especiales sustitutivas por equivalencia.
Divisibles: Son aquellas obligaciones que admiten debido cumplimiento a través de la ejecución
parcial de las mismas sin ser afectada la esencia de la relación obligatoria.
Indivisibles. Son aquellas obligaciones cuyo cumplimiento (en virtud de un pacto o por disposición de
la ley) no pueden efectuarse parcialmente, o no puede efectuarse en esa forma por no permitirlo la
naturaleza de la prestación.
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Derecho Civil
Diferencia:
Revoca Rescinde
Quien en el negocio o contrato otorgo, entrego Unilateral. Quien en el negocio o contrato
o autorizo algo al otro contratante. recibió un encargo o asumió una obligación.
ACCION DE SIMULACIÓN
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Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
RETENCION
Aquella facultad que la ley otorga en ciertos casos al acreedor para mantener en su poder un bien
propiedad del deudor, negándose a entregarlo en tanto su crédito no sea cubierto por este.
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO
Es la plena y absoluta realización en la vida de lo convenido por las partes al contraer la obligación. El
cumplimiento dependerá en su configuración material de la naturaleza de la obligación, según consista
ésta en un dar, hacer o no hacer. La esencia propia del cumplimiento consiste en una actitud. El
deudor debe realizar el acto principal en que consista la obligación. Este acto principal se realice
según el tenor de la obligación, en el tiempo, lugar y modo convenidos.
PAGO
La palabra pago tiene en el lenguaje vulgar una acepción más restringida que en la ley, ya que hace
referencia sólo al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias y en la ley, con sentido técnico de
cumplimiento efectivo de la obligación, de cualquier clase que sea. “Es el total cumplimiento de la
prestación, llevado a cabo por el deudor con el ánimo de extinguir el vinculo obligatorio” Cumplimiento
de la prestación / obligación (que puede dinerario o una actitud). También puede venir un tercero que
paga o cumple con la obligación, entonces se produce un cambio, el tercero va a ocupar el lugar del
acreedor, va a asumir las garantías y derechos que tenía el antiguo acreedor. El tercero asume los
derechos y acciones del antiguo acreedor hasta el monto de la cantidad efectivamente pagada. Esta
institución de la subrogación, todas las legislaciones provenientes del derecho Romano, lo tratan
dentro del pago. Lo que da origen a la sustitución del tercero por el acreedor que es precisamente el
pago.
NATURALEZA
Se discute mucho en la doctrina el problema de si el pago es sólo un hecho o tiene más bien el
carácter de negocio jurídico. Los tratadistas apuntan la solución ecléctica de estimar el pago en
ocasiones es un simple hecho y en otras reviste el carácter de negocio. Lo primero sucederá cuando
se trate, por ejemplo de una prestación de servicios, ya que con la mera actuación del obligado se
produce el cumplimiento de la obligación. Lo segundo tendrá lugar el pago sólo puede tener realidad a
través de un negocio jurídico (como por ejemplo, la transmisión de una cosa, de un derecho real, etc.),
que presupone la capacidad negocial y la voluntad de extinguir la obligación.
EFECTOS
Son provocar la extinción del vinculo obligatorio, así como los accesorios del mismo.
IMPUTACIÓN DE PAGO
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Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
Forma especial de realizarse éste, por virtud del cual, en defecto de convenio entre las partes, se
determina la deuda a que ha de aplicarse la prestación de pago realizada por el deudor, cuando entre
éste y su acreedor existen varios créditos de la misma naturaleza.
CONSIGNACIÓN
Es el depósito que en forma legal hace el deudor de la cosa objeto de la obligación, cuando el
acreedor no quiere o no puede recibirla.
DACION EN PAGO
Es el acto en cuya virtud el deudor entrega voluntariamente una cosa diversa de la estipulada al
acreedor, quien consiente en recibirla.
CESION DE BIENES
La cesión de bienes, requiere un estado de insolvencia, pluralidad de acreedores, y se extiende a
todos los bienes del deudor, concediendo a los acreedores la facultad de vender los bienes cedidos y
hacerse pago con los dividendos obtenidos, además libera al deudor salvo pacto en contrario de
responsabilidad en la cuantía de los bienes cedidos.
CONCEPTO
Es un acto esencialmente antijurídico que proviene de la conducta culpable del deudor que no deja
que la prestación se lleve a efecto, y que hace que la relación jurídica no se vea satisfecha tal y como
originalmente se convino entre las partes, lo que hace que el Derecho reaccione contra el deudor.
NATURALEZA (pendiente)
EFECTOS
El incumplimiento de la obligación, no derivado de fuerza mayor o mora del acreedor hace
responsable al deudor de tal manera que a falta de su oportuna y precisa manifestación de voluntad
tendiente a la realización de la prestación se acuda a otros medios que la suplan al objeto de dar
debida satisfacción al interés legitimo del acreedor.
DAÑOS Y PERJUICIOS
Establecida legalmente la situación de mora, el deudor está obligado a pagar al acreedor los daños y
perjuicios resultantes del retardo, y corren a su cargo todos los riesgos de la cosa. Los daños que
consisten en las perdidas que el acreedor sufre en su patrimonio, y los perjuicios que son las
ganancias licitas que deja de percibir, deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención
ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse.
Elementos:
Personal:
Tercero: Cesionario
Deudor: Cedido.
Acreedor Originario: Cedente.
Real:
En principio pueden ser cedidos todos los derechos que dan origen a una relación obligatoria, salvo
aquellos donde haya pacto expreso entre las partes y no acepte el deudor o bien los derechos sean
intituito persona y donde hay prohibición legal. Articulo 1443 C.C.
Formal:
Como Principio general, se deben llenar los requisitos del negocio jurídico
Elementos
Personal:
Tercero:
Deudor:
Acreedor Originario:
Real:
Formal:
SUBROGACIÓN. CONCEPTO. NATURALEZA JURÍDICA. ELEMENTOS.
73
Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
Cuando un tercero que paga la obligación asume para si los derechos y acciones que tenían el
acreedor primitivo en relación al deudor.
Naturaleza Jurídica: Lo típico es que por una parte es una forma de pago, y por ende, de extinción
de la obligación; pero por otra supone mantenimiento en el solvens o pagador de los derechos y
acciones que tenía el acreedor primitivo.
Elementos (pendiente)
COMPENSACIÓN
Se ha definido como el modo automático de extinguirse en la cantidad concurrente, las obligaciones
de aquellas personas que por derecho propio son recíprocamente acreedoras la una de la otra.
CONFUSIÓN
Modo de extinguir una obligación cuando en una misma persona se reúnen las cualidades de
acreedor y deudor, siempre que tal reunión no se proyecto sobre entidades patrimoniales autónomas.
NOVACION
Consiste en la sustitución de una obligación preexistente que se extingue, por otra nueva que se crea.
REMISION
De la misma manera que el titular de un crédito puede transmitir el mismo a favor de un tercero, puede
también disponer de él en beneficio del deudor, liberándolo del vinculo obligatorio.
PRESCRIPCIÓN
También prescripción extintiva. El transcurso del tiempo es una circunstancia que produce diversos y
determinantes efectos jurídicos. Puede ejercitarse como acción o como excepción. Se verifica en
todos los casos no mencionados en disposiciones especiales, por el transcurso de cinco años
contados desde que la obligación pudo exigirse.
DERECHO DE FAMILIA
El negocio jurídico se encuentra en todas las relaciones, actos que realiza el hombre, por el hecho de
ser una declaración de voluntad, que tiene por fin inmediato establecer entre las personas
relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o eliminar derechos.
Ejemplos.
Matrimonio
Derecho de alimentos
DERECHO SUCESORIO
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Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
Ejemplo.
Testamento
DERECHOS REALES
Ejemplo.
Derechos reales de garantía. (Hipoteca)
DERECHOS DE OBLIGACIONES
Ejemplo:
Constituidos en obligaciones de hacer, no hacer, dar y no dar.
UNILATERALES Y BILATERALES
Unilaterales: Cuando se constituye una declaración de voluntad.
Bilaterales: Cuando lo constituyen dos o más declaraciones de voluntad dando nacimiento al negocio
jurídico.
PERSONALES Y PATRIMONIALES
Personales. El que se celebra teniendo en cuenta la calidad, profesión, oficio o arte del otro
contratante.
Patrimoniales: Además del consentimiento, precisan la entrega de la cosa por una de las partes a la
otra.
DE DISPOSICIÓN
Los que tienen por objeto, el uso o el goce.
DE ATRIBUCIÓN
Los que tienen por objeto la prestación de servicios.
TRASLATIVOS Y DE ADMINISTRACIÓN
Traslativos: Los que transmiten el dominio.
De Administración. Los que la prestación se realiza de manera repetida, en fechas establecidas de
antemano.
CONMUTATIVOS Y ALEATORIOS
Dentro de los onerosos se encuentra esta clasificación la cual se puede definir:
Onerosos Conmutativos: Se da cuando las prestación que se deben las partes son ciertas de tal
suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la perdida que este les cause.
Onerosos Aleatorio: Cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que
determina la ganancia o perdida desde el momento en que el acontecimiento se realice.
CAUSALES Y ABSTRACTOS
Causales: Contienen no solo la nuda promesa de una prestación sino también el convenio relativo a la
intención jurídica con la que se da y se recibe esa promesa.
Abstractos: Son los que excluyen del contenido de la declaración de voluntad todo lo referente a las
relaciones causales.
GRATUITOS Y ONEROSOS
Gratuitos: Es aquel en que el provecho es solamente para una de las partes.
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Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
Elementos:
Dos o más declaraciones de voluntad.
Expresados en forma consiente y libre.
Que impliquen acuerdo pleno, total.
Sin vicios que lo invaliden (amenaza, no consiente).
Que exista coincidencia entre la voluntad real y la voluntad declarada.
Oferta: Cabanellas, afirma la oferta ofrece a su vez mayor interés jurídico constituye el consentimiento
inicial de uno de los contratantes,
Aceptación: Cabanellas, Manifestación del consentimiento concorde como productor de efectos
jurídicos, constituye el acto de aceptación, que consiste en admitir la proposición hecha o el encargo
conferido.
Ambos pueden ser a) expresos: cuando se formulen de palabra o por signos equivalentes. Y b)
Tácitos: cuando se infiere en acciones o hechos que permiten presumir que es a la manifestación de
voluntad.
ERROR
El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto, o
sobre cualquier circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. El error sobre
la persona sólo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiere sido el motivo
principal del mismo. El error de cuenta sólo dará lugar a su corrección.
DOLO
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Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
Es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguna de las
partes. El dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella produce
nulidad si ha sido la causa determinante en el negocio jurídico. La omisión dolosa produce los mismos
efectos que la acción dolosa
DECLARACIÓN EXPRESA
O también positiva, cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por otros signos inequívocos con
referencia a determinados objetos.-
DECLARACIÓN TACITA
Cuando se manifiesta mediante actos por los cuales se puede conocer con certidumbre la existencia
de la voluntad en los casos en que no se exige una expresión positiva o cuando no haya protesta o
declaración expresa contraria.
DECLARACIÓN PRESUNTA
Cuando por presunción de la ley se disponga expresamente, esta.
EL SILENCIO
El silencio no se considerará como manifestación tácita de voluntad sino en los casos en que existe,
para la parte a quien afecta, la obligación de explicarse.
TEORIAS (pendiente)
DECLARACIÓN DE VOLUNTAD IOCANDI CAUSA (pendiente)
RESERVA MENTAL
Se hace para inducir a error a quien va dirigida la declaración.
Absoluta: Es la simulación en la existencia del negocio. Tiene lugar cuando los interesados, se ponen
de acuerdo para engañar a los demás realizando aparentemente que en realidad no quieren.
Relativa: Cuando las partes encubren con su acto otro distinto, querido realmente por ellas. El negocio
simulado produce la falsa creencia de un estado no real y negocio disimulado, oculta el conocimiento
de un acto existente.
78
Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
Anulabilidad. Cuando un negocio jurídico aun produciendo sus efectos propios, estos pueden cesar en
virtud de acción judicial ejercitada por quien alega la existencia de vicios o defectos en su constitución.
RESOLUCION EXPRESA
Esta opera de pleno derecho, es decir que extingue (resuelve) el negocio o contrato sin necesidad de
declaración judicial.
RESOLUCION TACITA
Esta la presume la ley en los contratos bilaterales y esta constituida por el incumplimiento de uno de
los contratantes en lo que de la obligación le concierne, en cuya circunstancia el otro (que haya
cumplido su parte o garantizado el cumplimiento) puede demandar para que el contrato se disuelva, o
quede sin efecto por resolución.
Definición:
según Contreras: Es el negocio jurídico bilateral, constituido por el acuerdo pleno, consciente y libre
de voluntades de dos o más personas particulares, iguales ante la ley, que fundado en una causa lícita
produce efectos jurídicos idóneos para crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones de
naturaleza patrimonial.
Esenciales comunes a todos los contratos, a un grupo de contratos o a un grupo en particular. Son
indispensables para la vida del contrato. Las partes no pueden renunciarlos ni suprimirlos. Son la
capacidad contractual, el consentimiento, el objeto, la causa (propósito pretendido), y la forma cuando
su exigencia es add solemnitatem. Es decir son aquellos que necesariamente deben concurrir para
dar existencia a un acto jurídico, de modo que la ausencia de todos o alguno de ellos impide la
constitución misma del acto.
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Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
Naturales o sea derivados de la idiosincrasia propia del contrato. Por ejemplo en el caso del
saneamiento. Las partes pueden disminuirlo o renunciarlo. Aquellos que se integran en cada tipo
contractual y que se imponen por el legislador a falta de una disposición en contrario de las partes,
pues por naturaleza corresponden a ese contrato, como sería la responsabilidad por evicción en la
compraventa, o la gratuidad en el mandato.
Accidentales: Eminentemente voluntarios. Son aquellos que por voluntad de las partes pueden
acompañar a un determinado contrato, como ocurre con la condición, el plazo y el modo. Estos solo lo
son en el sentido de que pueden introducirse o no en el contenido del contrato a voluntad de las
partes, puesto que si se introducen son constitutivos del contrato de que se trata, y en este sentido
esenciales al mismo.
Los elementos fundamentales del negocio contractual son: a) la capacidad legal de los sujetos
que declaran su voluntad, b) consentimiento que no adolezca de vicio y c) el objeto lícito.
Consentimiento:
Lo constituyen dos o más declaraciones de voluntad provenientes de personas capaces, que
coinciden plenamente en un asunto patrimonial de interés común. Dichas manifestaciones de
voluntad han de ser verbales o escritas pero en todo caso claramente ineludibles. Es un acuerdo
pleno, genuino, consciente y libre al que se le reconoce categoría de atadura lícita, exigible y eficaz.
Por eso se dice que las partes son libres para atar su voluntad.
Es importante mencionar que la autonomía de la voluntad tiene las siguientes limitaciones:
1. la existencia de algunas normas imperativas, cuyo cumplimiento es insoslayable y no
admiten modificación alguna por acuerdo de voluntades.
2. Necesidad de previa autorización del Estado.
3. Irrenunciabilidad de determinados derechos.
4. posibilidad de revisión del contrato.
5. existencia de normas cuya finalidad es evitar la lesión patrimonial.
6. sanciones civiles para resarcimiento de daños y perjuicios.
Objeto:
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Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
Lo constituyen las cosas y los servicios lícitos, posibles y susceptibles de enajenación sobre los que
recae siempre la prestación, es decir, la conducta de dar, hacer o no hacer a la que el deudor se
obligó en beneficio o interés del acreecdor. 1538 Código Civil.
Causa:
Clases:
1. Causa Final: elemento intrínseco del contrato que no tiene nada que ver con los motivos o las
aspiraciones individuales de los contratantes. Será siempre la misma para cada categoría de
contratos.
2. causa Impulsiva: s el motivo determinante de la declaración de voluntad. Es decir, lo que
motivó a cada persona a contratar. Personal de cada uno de los contratantes.
16. contrato tipo: se celebra en modelo o formulario preparado por una de las partes.
17. contrato típico. Está expresamente regulado en una ley vigente, todos los contratos del
Código Civil lo son y además son nominativos, en virtud que una ley les da un nombre.
18. Contrato atípico: Es aquel que no está regulado por la ley, pero que ha nacido de
determinada necesidad humana o como consecuencia de algún invento o avance
tecnológico. Puede ser puro o mixto, dependiendo si es nuevo o si se deriva de un
contrato distinto de uno ya existente. Tienden a ser innominados pues generalmente no
tienen un nombre con el que las personas los identifiquen.
19. Causal: aquel en que la ley exige que se exprese su causa. Si está le falta no produce
efectos jurídicos. Ejemplo el de renta vitalicia, la subrogación ex mutuo, la sociedad civil
y el mandato otorgado por el representante del menor de edad, incapaz o ausente.
20. Abstracto: Este contrato tiene causa pero la ley no exige que se exprese en el contrato.
21. Forzoso: Es el que celebran porque las partes anteriormente se han obligado
válidamente a hacerlo. Promesa y Arrendamiento con plazo voluntario y forzoso.
22. Impuesto por la ley: La ley lo impone por cuestiones de interés social: Ej. El caso del
mandatario que debe constituirse en la sociedad civil constituida con arreglo a leyes
extrajeras y los parientes que soliciten la administración de los bienes del ausente deben
constituir hipoteca o prestar fianza por el valor de los mismos.
23. Contrato de medios: el deudor no se ha comprometido a obtener un resultado concreto,
específico o preciso sino más bien a poner en la ejecución del mismo todos sus
conocimientos, esmero diligencia o prudencia. Ej. Mandato o servicios profesionales.
24. Contrato de resultado: El deudor si se obliga a obtener resultado concreto, específico.
Ej. El contratista frente al propietario en el contrato de obra o empresa.
naturaleza diferente. En nuestra legislación, el contrato futuro puede ser de cualquier clase, a
diferencia que ocurre en otros países, donde el único contrato de promesa es el contrato de promesa
de compraventa. En Guatemala, es posible celebrar contratos de promesa de casi todos los contratos
que establece el C.C. El objeto del contrato de promesa debe ser la celebración de un contrato
diferente, pues no se concibe que se celebre un contrato de promesa que tenga por objeto la
celebración de otro contrato de promesa. (arts, 1674, 1676, 1679 y 1683 C.C.)
Características:
Accesorio, bilateral o unilateral, consensual, formal, gratuito u oneroso.
El contrato de promesa bilateral es siempre principal, pues subsiste por sí solo, aunque su fin sea la
celebración de un contrato futuro y definitivo (art. 1589).
Es bilateral, pues ambas partes quedan obligadas al cumplimiento del contrato, se obligan
recíprocamente y cada una es responsable hacia la otra en caso de incumplimiento (art. 1587).
Es consensual, pues basta el consentimiento de las partes para que el contrato se perfeccione y surta
efectos, aunque el contrato definitivo sea real (art. 1588).
Formal, porque debe revestir la forma que la ley exige para el contrato principal y debe otorgarse en
escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad cuando sea de derechos reales o
transferencia de inmuebles (art. 1674, 1680).
Gratuito pues en su concepción más elemental, las prestaciones de las partes se cumplirán al
celebrarse el contrato prometido y será en esa ocasión que se realicen los provechos y gravámenes
recíprocos (art. 1590). Sin embargo, podría ser oneroso si se pactan arras o si se paga una cantidad a
una de las partes para inducirlo a la celebración del contrato preparatorio.
La promesa unilateral puede ser principal, cuando subsiste por sí sola y constituye en sí misma el
contrato, o accesorio cuando depende de otro contrato, como ocurre con el arrendamiento con opción
de compra (art. 1589 y 1677).
Elementos:
Personal, Real y Formal
Personal: Contrato que se celebra entre dos partes, cada una de las cuales debe tener capacidad
para obligarse. Se requiere de ambas partes la capacidad de ejercicio y si una de las partes fuere
incapaz, deberá actuar por medio de su representante Legal.
Objeto: El objeto mediato del contrato de promesa el contrato futuro y el objetivo inmediato del mismo
sería la celebración de dicho contrato futuro. La licitud del objeto del contrato de promesa se
determinará de conformidad con las estipulaciones y pactos del contrato definitivo que las partes se
proponen celebrar. Es esencial que en el contrato de promesa, se definen en forma completa y
detallada todos los elementos esenciales, naturales y accidentales, condiciones y estipulaciones y
normas del contrato futuro, o por lo menos las bases para determinarlos.
Forma: El C.C. requiere que consten por escrito los contratos que tienen un valor mayor de Q.300.00
(1575) y que los contratos que deban inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera sea su valor,
deberán formalizarse en escritura pública (art. 1576). La parte final del art. 1674C.C. señala que la
promesa de contrato debe otorgarse en la misma forma requerida para el contrato definitivo y además
el art. 1680 del C.C. señala que cuando la promesa se refiere a la enajenación del inmuebles o
derechos reales sobre los mismos, el contrato de inscribirse en el Registro de la Propiedad. (Ver Ley
del Timbre y papel sellado especial para protocolo).
PLAZO
Es un elemento esencial del contrato de promesa, pues es inaceptable jurídicamente la creación y
existencia de obligaciones perpetuas o de plazo indefinido. El código civil determina que el plazo del
contrato no puede exceder de dos años y que si el objeto mediato del contrato definitivo lo son otros
bienes o prestaciones, el plazo no puede exceder de un año. Artículo 1681.
Modalidades:
El contrato de promesa puede ser unilateral o bilateral (Art. 1675). Será unilateral si la obligación
recae únicamente sobre una de las partes contratantes, y bilateral, si ambas partes se obligan
recíprocamente (art. 1587). El contrato de promesa unilateral se denomina opción y en él, una sola
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Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
parte puede exigir el cumplimiento del contrato definitivo, en tanto que la otra, no tiene derechos y sólo
la obligación de otorgar el contrato definitivo, cuando el beneficiario se lo requiera, sin poder revocar la
promesa que ha hecho. La unilateralidad de la opción tiene referencia únicamente a los derechos que
derivan de la promesa y, por ello, nada impide que el objeto de la promesa pueda ser un contrato
bilateral. La opción requiere para su validez la aceptación expresa del beneficiario y establece una
relación de carácter personal, por lo que el optante o beneficiario no puede ceder sus derechos en
ella, si no ha sido facultado por el promitente (art. 1678). Condicionada; gratuita y onerosa.
Partes (pendiente)
Utilidad Práctica (pendiente)
Cumplimiento (pendiente)
Terminación (pendiente)
Efectos:
El efecto natural del contrato de promesa es obligar a las partes a la celebración del contrato
definitivo, de modo que al otorgarse el contrato prometido, se cumplen las obligaciones previstas en el
contrato de promesa y este se agota y deja de surtir efectos. La celebración de un contrato de
promesa que se refiera a bienes inmuebles, muebles identificables o derechos reales sobre éstos, no
implica la transferencia de ellos, ni afecta los derechos del propietario, sino únicamente crea para éste
la obligación de celebrar en el futuro un contrato definitivo previsto, con sus consecuencias naturales
en cuanto a tales bienes y derechos. Sin embargo, la existencia del contrato puede afectar a terceros,
si aquél ha sido anotado en el Registro de la Propiedad. Por lo tanto, si la promesa no se hubiere
inscrito en el Registro, el propietario o titular de tales derechos puede usar, gozar y disponer de ellos,
libremente, durante el plazo de la promesa, con la obligación de advertir al adquirente de la existencia
de la promesa (art. 1805), pero si la promesa se hubiere inscrito, el propietario tampoco está impedido
de usar, gozar, enajenar o gravar la cosa, pero dada la publicidad registral, las obligaciones que aquél
corresponden, derivadas de la promesa, pasan al adquirente de la cosa o el derecho y es a éstos a
quienes el otro contratante o el optante puede dirigir sus acciones. En caso de promesa unilateral,
únicamente el incumplimiento del promitente produce responsabilidades, ya que el optante no tiene
obligaciones derivadas del contrato preliminar, y por lo tanto, el no ejercicio de los derechos que le
otorga la opción, únicamente resulta en la extinción del contrato, y en consecuencia, en la liberación
del promitente. El Código Civil regula la promesa y la opción en el mismo articular.
Concepto
Características
¿Contrato o Pacto?
Elementos
Aceptación del optante
Promesa Unilateral y opción
Características:
La existencia de un encargo o una encomienda que una persona hace a otra. Dicho encargo o
encomienda puede ser específico, en el sentido de limitarse a la realización de un acto determinado,
cuyas características se identifican en el propio contrato. Se establece, por el mandato, una situación
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Derecho Civil
“preparatoria”, pues dicho contrato tiene como fin que el mandatario realice y lleve a cabo otros actos
y negocios jurídicos por cuenta del mandante. El fin y objeto del contrato lo constituye la actuación
futura del mandatario, de modo que el mandato es el instrumento jurídico habilitante y esencial, para
que el mandatario pueda entablar relaciones jurídicas con terceros, por cuenta del mandante. El
mandato específico, se asemeja al contrato de promesa, en el sentido de que ambos son el medio
para la realización de un acto o contrato determinado y futuro; pero se diferencia de aquél pues al
celebrarse el contrato definitivo, el contrato de promesa se consuma o agota normalmente y las
relaciones entre las partes, derivadas del contrato preparatorio, igualmente terminan, en tanto que el
mandato específico, la realización por el mandante del acto o negocio previsto, no agota, ni extingue
la relación contractual entre mandante y mandatario, sino persiste en tanto se liquidan entre ellos, las
consecuencias del acto o negocio jurídico.
El mandatario actúa siempre por cuenta del mandante, de modo que los efectos y consecuencias
económicas y jurídicas de los actos y negocios que aquel realiza, se reflejan finalmente sobre el
patrimonio del mandante. Este es el efecto más especial y característico del mandato, pues
trasciende de las relaciones entre las partes del contrato (mandante y mandatario) y se habilita y
faculta al mandatario para que entable y realice relaciones con terceros, en las que él ordinariamente
no adquiere derechos u obligaciones frente a éstos, sino que lo hace para beneficio del mandante, de
modo que resulta una relación jurídica entre el mandante y el tercero.
Del ejercicio del mandato sin representación surgen consecuencias diferentes de las que produce el
mandato con representación. En el mandato sin representación, existe una relación directa (externa)
entre el mandatario y el tercero con quien contrata, que les obliga personalmente al uno frente al otro
y, del ejercicio del mandato también nace una relación indirecta (interna), que vincula al mandatario
ante su mandante y que le obliga a trasladarle los resultados jurídicos y económicos del acto o
contrato realizado y que también obliga al mandante, a asumir los riesgos y resultados del mismo,
manteniendo indemne al mandatario.
Figuras Afines:
La gestión de negocios (arts. 1605 al 1615C.C.) en donde una persona, voluntariamente y sin haber
recibido encomienda o mandato de otra, se hace cargo de sus negocios, en provecho de éste. A
diferencia del mandato, la gestión de negocios es un acto unilateral del gestor, en donde éste actúa
velando por los intereses del principal, pero sin representarlo, ni obligarlo y sin asumir él ante el
tercero, responsabilidades u obligaciones. El acto o negocio realizado por el gestor únicamente
producirá efectos, si el principal o beneficiario lo ratifica expresa o tácitamente, y en ese caso, la
ratificación produce los efectos del mandato expreso y opera retroactivamente (art. 1611 C.C.)
Contrato a favor o a cargo de un tercero (arts. 1530 al 1533) en donde una persona, sin mandato, ni
autorización, contrata con otra y asume personalmente obligaciones a cargo de un tercero o adquiere
derechos para éste. El contratante por o en beneficio del tercero (el C.C. lo llama “promitente”), no
actúa en nombre, ni en representación de éste, ni ejercer mandato, sino lo hace en su propio nombre
y por su propia cuenta, de modo que si las obligaciones o derechos derivados del acto o contrato no
se realizan o no son cumplidas aquellas por el tercero, el promitente responde personalmente de los
daños y perjuicios irrogados al otro contratante. El contrato a favor o a cargo de un tercero, no sólo no
hay representación, sino tampoco hay encargo o encomienda y el cumplimiento de las obligaciones
contratadas a cargo del tercero o la adquisición de derechos por el tercero, tienen, ante el promitente
un efecto extintivo de responsabilidad y no afectan la esfera jurídica del tercero, si éste no manifiesta
su voluntad.
La representación legal nace de disposiciones legales, las que también determinan y fijan las
atribuciones o facultades del representante, en tanto que el mandato nace de un contrato, que se
otorga a una persona libremente designada por el mandante, quien también es libre de determinar las
atribuciones (facultades) del mandatario.
El contrato de trabajo tiene también semejanzas con el mandato, pues por medio de aquel se promete
por parte del trabajador la prestación de un servicio o la realización de una obra, bajo la dirección del
empleador y a cambio de una retribución (art. 18 C. De T) y en el mandato, el mandatario queda
obligado a realizar actos o negocios que le encarga el mandante y salvo pacto, tiene derecho a una
remuneración.
Elementos:
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Derecho Civil
Elementos Personales: Por una parte el mandante o poderdante, o sea la persona que da el encargo
o encomienda la realización de actos o negocios, y por la otra el mandatario o apoderado, que es la
persona a quien se hace el encargo o se encomienda la realización de actos o negocios por cuenta
del mandante o poderdante y quien se obliga a desempeñarlo. Tanto el mandante, como el
mandatario, deben tener capacidad de ejercicio, pues el mandato establece entre ellos una relación
contractual que les otorga derechos y les impone obligaciones recíprocas, que no podría válidamente
celebrarse si alguna de las partes careciere de capacidad.
Consentimiento: para que el mandato exista y produzca efectos jurídicos, se requiere no sólo la
manifestación de voluntad del mandante, al designar su mandatario y señalarle el encargo que le hace
y las facultades que para ello le otorga, sino que también es esencial la aceptación del mandatario. La
aceptación del mandatario puede constar expresamente, en el propio documento en que se otorga el
mandato o puede ser tácita, de conformidad con lo que establecen los arts. 1252 y 1687 del C.C. La
aceptación tácita del mandato, resultaría del ejercicio del mismo o de la realización, por parte del
mandatario, de los actos o negocios objeto del mandato.
Objeto: El objeto del mandato lo constituyen los actos y negocios jurídicos que el mandatario queda
autorizado a celebrar, por cuenta de su mandante. El art. 1688 dice que pueden ser objeto de
mandato todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado y
prohíbe expresamente, el otorgamiento de mandato para testar o donar por causa de muerte y para
modificar o revocar tales disposiciones. Además, tampoco se puede otorgar mandato para actos
personalísimos, tales como el ejercicio de un cargo público, para ejercer el derecho político de voto,
para el ejercicio de la patria potestad o la tutela.
Forma: El contrato de mandato es solemne, ya que se requiere como requisito esencial para su
existencia, que se otorgue en escritura pública (art. 1687). Otra formalidad esencial del mandato, sin la
cual no puede surtir efectos, es la inscripción del mismo en el Registro de Mandatos que se llevan en
el Archivo General de Protocolos y en su caso en el Registro Mercantil (arts. 1704 C.C.; 189 LOJ y
338 C.de C.)
Modalidades:
Onerosidad /Gratuidad: El mandato es oneroso y sólo será gratuito, si así se conviene por las partes y
éste lo acepta expresamente (art. 1698)
Revocabilidad: El mandato en Guatemala es esencialmente revocable, aun si se ha conferido por
plazo o para asunto determinado (art. 1699). La revocación del mandato es el acto unilateral, por el
cual el mandante, sin incurrir en responsabilidad alguna, termina el mandato y rompe el vínculo
contractual con el mandatario. La revocación se sujeta a las siguientes normas: I) sólo produce
efectos desde el momento en que se notifica al mandatario y a los terceros interesados en el negocio
o asunto pendiente (art. 1699, 1718 y 1720); II) La revocación puede ser expresa o tácita. Es
expresa, la que se formaliza en escritura pública y, para que surta efectos, debe además inscribirse en
el Registro de Mandatos. El artículo 1720 del C.C. establece que si el mandante designa un nuevo
mandatario para que se encargue del mismo o de los mismos asuntos o negocios, sin expresar que
queda vigente al anterior, ocurre una revocatoria tácita del anterior.
Relaciones: Del mandato nacen dos tipos de relaciones: la interna, que existen entre el mandante y el
mandatario y la externa, existente entre el mandatario y los terceros con quienes se relaciona en
ejercicio del mandato.
Características:
Gratuito u Oneroso: será gratuito, únicamente si el mandatario lo ha aceptado expresamente así,
pues existe una presunción legal de onerosidad (art. 1689 C.C.)
Unilateral o Bilateral: Dependiendo de si es gratuito u oneroso, pues en el gratuito, sólo el
mandatario queda obligado directamente en virtud de la aceptación del mandato y las obligaciones del
mandante son indirecta, pues no consisten en contraprestaciones a favor del mandatario, sino son
consecuencia y efecto natural del ejercicio del mandato. En cambio, en el mandato oneroso, el
mandante está obligado a una contraprestación a favor del mandatario, de modo que ambas partes se
obligan recíprocamente (art. 1587).
Intuito Persona: La calidad personal de las partes y la confianza que existe entre ellas, es esencia
del contrato. Es por ello que las partes no pueden ceder a tercero sus derechos o transferir sus
obligaciones derivadas del mandato (el mandatario no puede substituir el mandato, si no tiene faculta
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Derecho Civil
especial), y que la muerte o incapacidad de cualquiera de las partes, termina el mandato (arts.
1702,1717 y 1722, 1725 C.C.)
Solemne: Para que surta efectos debe hacerse en escritura pública e inscribirse en el Registro
respectivo.
Preparatorio: Crea relaciones jurídicas entre el mandante y el mandatario, en orden a la realización
por éste de otros actos jurídicos posteriores.
Principal: Es un contrato que subsiste por sí solo, independientemente de que los actos y negocios
jurídicos previsto se realicen o no (art. 1589 C.C.)
Juez, en sentencia firme, respectivamente (art. 1512). La rendición de cuentas puede reclamarse
judicialmente, por la vía del juicio oral (art. 217 y 218 CPCyM).
f) Obligación de lealtad que se manifiesta de 4 formas: i) no ejercer al mismo tiempo mandato
de persona cuyos intereses están o puedan estar en conflicto (art. 1694); ii) no renunciar
injustificadamente del ejercicio del mandato (art. 1708; iii) no usar para sí, ni en beneficio de
sus parientes, los bienes del mandante, salvo que éste lo hubiere autorizado expresamente
(art. 1710); y iv) no celebrar autocontrato, si no es con conocimiento y autorización expresa de
los mandante (art. 1694)
Clases de Mandatos:
Mandato General: Es aquel que se otorga a fin de que el mandatario atienda todos los negocios del
poderdante y autoriza al mandatario para la administración de los bienes del mandante. Es el típico
poder de administración, por el cual el mandatario queda encargado de velar por los intereses del
mandante y efectuar todos los actos que tiendan a la preservación, mantenimiento y explotación
productiva de tales bienes. (art. 1690 C.C.)
Mandato Especial: Es aquel que se otorga para que el mandatario realice uno o más negocios
determinados en su especie o en su género (art. 1690). En esta clase de mandato, es el mandante
quien detalla y determina las facultades que otorga al mandatario en relación al asunto o tipo de
asunto cuya atención le encarga, de modo que el texto del propio mandato nos define su amplitud.
Mandato Específico: Llamamos específico al mandato que, como en el caso del mandato para
contraer matrimonio o para donar, tiene un objeto muy bien determinado y que, por la trascendencia o
importancia de éste se limita a ese asunto. (Art. 1692)
Mandato Judicial: Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales, que por cualquier razón no
quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por
medio de sus presidentes, gerente o directores pueden comparecer por medio de mandatario
judiciales, a cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto del proceso. En
caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades
judiciales deberán sustituirlas en un abogado, para comparecer a juicio, sino tienen esa profesión (art.
188 LOJ). El art. 190 de la LOJ señala las facultades de los mandatarios judiciales.
Mandatos Provenientes del Extranjero: Cuando un mandato es proveniente del extranjero, para que
sea admisible y pueda surtir efectos en el territorio de la República de Guatemala, debe ser legalizado
por el Ministerio de Relaciones Exteriores (art. 37 LOJ). Posterior a los pases de ley correspondiente
debe protocolizarse por Notario hábil e inscribirse en el Registro de Poderes y su fuere necesario en
el Registro Mercantil.
En una definición comercial, la sociedad mercantil es un contrato por el cual dos o más personas se
unen, poniendo en común sus bienes e industria, para practicar actos de comercio, con ánimo de lucro
que pueda corresponder y soportar asimismo las pérdidas en su caso.
Elementos:
Personal: un contrato en que participan dos o más personas. Para la validez del contrato de sociedad
se requiere, por lo menos dos contratantes. Los socios deben tener capacidad de ejercicio, pues el
contrato de sociedad requiere de un consentimiento válido, expresado por las partes que en él
intervienen (ver arts. 1736 al 1740 C.C.)
Real: El capital, o sea los aportes de bienes o servicios, esfuerzos o recursos, por parte de los socios,
que son el medio material para realizar una actividad económica, que produzca utilidades o ganancias
a repartirse entre los socios. El elemento real constituye el objeto mediato del contrato. El capital es
único y determinado.
Formal. El contrato de sociedad es un contrato solemne y formal, pues el art. 1729 debe formalizarse
en escritura pública e inscribirse en el Registro Civil (art. 438 C.C.) para que la sociedad adquiera
personalidad jurídica. La inscripción registral, no solo da publicidad al hecho de la constitución de la
sociedad, sino que tiene un efecto constitutivo, al otorgarle la personalidad jurídica. En la misma
forma, toda modificación del contrato de sociedad, sea por ingreso o retiro de socios, aumento o
reducción de capital, cambio de objeto o por cualquier otro motivo, debe formalizarse en escritura
pública e inscribirse donde corresponde.
Si el contrato de sociedad no consta en escritura pública, el contrato será inválido (art. 1577 C-C-) y
nos encontramos ante lo que la doctrina denomina “sociedad de hecho”. Si el contrato, no obstante
haberse celebrado en escritura pública, no se inscribió en el Registro Civil, su resultado será una
“sociedad irregular”.
Ver art. 46 del C. De N. = Requisitos que deben contener la escritura de constitución de sociedad.
Figuras Afines:
1) La sociedad civil es diferente de la sociedad mercantil, tanto por su forma, como por su
objeto. Por su forma las sociedades constituidas bajo alguna de las formas detalladas en el
art. 10 del C. De C., son siempre sociedades mercantiles cualquiera que se su objeto o fines.
Todas las formas mercantiles de sociedad (con excepción de la sociedad colectiva), tienen
caracteres que las hacen inconfundibles con la sociedad civil y así vemos que la existencia de
dos categorías de socios (unos con responsabilidad personal y otros con responsabilidad
limitada) caracteriza a las sociedades en comandita simple y a las sociedades en comandita
por acciones y que la limitación de responsabilidad de los socios, que es una institución
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Derecho Civil
Características:
Solemne: (art 1729) debe celebrarse en escritura pública. En efecto, la sociedad que no se constituye
en escritura pública y que se manifiesta públicamente como tal, es una sociedad de hecho, y los
terceros con quienes ha contratado, tienen acción contra la persona que contrato en nombre de ella, y
contra los socios de la misma.
Plurilateral: En el contrato de sociedad, las prestaciones de todas las partes son paralelas. (1744)
Oneroso: No sólo se hace evidente por el hecho de que todos los socios deben hacer aportes a la
sociedad, lo que implica la necesidad de una prestación de cada uno de ellos para poder adquirir la
calidad de socio, sino además por el fin económico de obtener utilidades y repartirlas entre los socios.
Principal: subsiste por sí solo y no tiene por objeto el cumplimiento de otra obligación 8art. 1589)
Consensual: Se perfecciona y surte todos sus efectos interparte, cuando se ha manifestado el
consentimiento de ellas en la forma requerida por la ley y el aporte o realización de las prestaciones
de las partes no es requisito para la existencia del contrato. (ver arts. 1728, 1744 y 1771 C.C.)
Conmutativo: Porque las prestaciones de las partes son ciertas desde que se celebra el contrato,
aunque es de reconocer que ninguno de los socios está en capacidad a preciar inmediatamente el
beneficio o pérdida que le cause éste (art. 1591). Por no tratarse de un contrato bilateral,
sinalagmático, sino multilateral y de organización, los socios tiene certeza de su participación como
tales y de sus derechos dentro de la sociedad y frente a los demás socios, derechos que si bien son
cualitativamente iguales, no necesariamente lo son cuantitativamente.
Intuito personae: el elemento personal adquiere importancia relevante y fundamental y nace de lo que
la doctrina llama “affectio societatis” (art. 1760).
Terminación:
Puede rescindirse el contrato de la sociedad parcialmente, o disolverse y extinguirse en su totalidad:
(art. 1766)
Parcialmente: a) Si un socios para sus negocios propios usa del nombre; b) si ejerce funciones
administrativas el socios a quien no corresponde desempeñarlas: c) si el socio administrador comete
fraude en la administración; d) si cualquiera de los socios se ocupa de sus negocios privados; e) Si se
ha ausentado el socio que tiene obligación de prestar servicios personales a la sociedad. Rescindido
parcialmente el contrato, queda el socio culpable excluido de la sociedad (art. 1767).
Disolución Total: a) por concluirse el plazo de la constitución; b) por la pérdida de más del 50% del
capital; c) por quiebra de la sociedad; d) por muerte de uno de los socios; e) por la interdicción judicial
de uno de los socios; f) por quiebra de cualquiera de los socios; g) por voluntad de uno de ellos.
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Derecho Civil
El contrato de sociedad puede terminar en forma parcial o total. Hay terminación parcial cuando
solamente se destruye uno o algunos vínculos y, dada la multilateralidad del contrato, subsiste este y
se mantiene la persona jurídica y hay terminación total cuando se extinguen todos los vínculos y
muere la persona jurídica.
Art. 1766 Causas de Rescisión del contrato de sociedad
Art. 1768 Causas de Disolución
Órganos de la Sociedad
Pacto Comisorio: Es la condición resolutoria tácita. El pacto comisorio en las compraventas por
abonos, permite que se resuelva el contrato por falta de pago de 4 o más mensualidades en las de
inmuebles; en ventas a plazos de muebles por mora en pago de cualquiera de las amortizaciones. El
pacto comisorio expreso es la condición resolutoria expresa. En inmuebles se permite al comprador
pagar el precio, aún después de vencido el plazo, si el vendedor no la ha constituido en mora en virtud
de requerimiento; en los muebles, el pacto opera automáticamente sin necesidad de requerimiento.
Pero si el comprador ha pagado más de la mitad del precio procederá la rescisión.
Clases de Compraventa:
a) Compraventa al gusto = art. 1799
b) Compraventa sobre muestras = art. 1800
c) Compraventa en tránsito = art. 1802
d) Compraventa de cosas futuras = art. 1805
e) Compraventa sobre derechos litigiosos = 1805
f) Compraventa sobre derechos hereditarios = 1806
g) Compraventa sobre muebles = 1807
h) Compraventa sobre inmuebles o derechos reales = 1808
i) Compraventa ad hábeas = 1823
j) Compraventa a plazos = 1829
k) Compraventa con pacto de reserva de dominio = 1834
l) Compraventa con pacto rescisorio = 1844
IMPUESTOS ESPECIALES
La compraventa debe cancelar el Impuesto al Valor Agregado. En caso de compraventa sobre bienes
inmuebles, el monto por el cual debe pactarse como base es el monto que aparece en matricula fiscal.
Características:
a) traslativa de dominio
b) bilateral
c) oneroso
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Derecho Civil
d) conmutativo
Caracteres:
a) relación jurídica entre vivos, a diferencia de la donación por causa de muerte (art. 943 C.C.) y
de legado, que son liberalidades mortis causa.
b) En toda donación hay gratuidad y espíritu de liberalidad, en el sentido de que una parte se
empobrece, con la intención de enriquecer a la otra.
c) Hay transmisión de un derecho o de una cosa, reflejo natural del espíritu de liberalidad y de
que por esa transmisión de algo, una parte se empobrece en beneficio de la otra. (art. 1855).
Características:
a) Gratuito: La gratuidad del contrato de donación no es necesariamente absoluta, pues aunque
el contrato puede imponer una carga al donatario, habrá donación si el valor de la carga es
menor que el de la cosa donada y la donación será exclusivamente por esa diferencia (arts.
1855 y 1856).
b) Unilateral: El contrato de donación sólo implica prestación por parte del donante, siendo el
donatario una parte pasiva del contrato, que se limita a acepta el contrato y recibir el bien.
c) Principal: Existe por sí mismo y no requiere de otro contrato para surtir sus efectos.
d) Consensual: No se requiere de la entrega de la cosa para el contrato exista y tampoco es
solemne, n el sentido de que debe formalizarse en escritura pública o con requisitos
especiales, para producir efectos jurídicos. (art. 1862 y 1576 C.C.)
e) Instantáneo: Se agota naturalmente con la entrega de la prestación. No obstante, es posible
constituir una donación de trato sucesivo, como la donación de una renta vitalicia (art. 2,121
C.C.)
f) De disposición: Mediante este contrato y sin necesidad de tradición, se transfiere el dominio
de una cosa o la titularidad de una derecho al donatario. La transferencia es inherente a la
donación y se realiza por el consentimiento de las partes.
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Derecho Civil
Modalidades:
Donación entre vivos y donaciones por causa de muerte: La donación entre vivos es contractual (art.
1855), mientras que la donación por causa de muerte, deriva de un negocio jurídico unilateral, que no
tiene la calidad de contrato y se asimila a los legados (art. 943 C.C.). Por lo tanto, a diferencia del
contrato de donación que es irrevocable (salvo los casos del art. 1866), la donación por causa de
muerte es esencial y fundamentalmente revocable, dado su carácter de disposición de última voluntad
regida por las normas de los legados y de los testamentos (arts. 934, 935 y 936 C.c.)
Donaciones gratuitas, onerosas y remuneratorias. Donación gratuita, es aquella en donde el donante
actúa impulsado por un espíritu de liberalidad absoluto y sin esperar, ni requerir contraprestación
alguna del donatario. Es puramente gratuita y unilateral, aquella donación en que el donatario sólo
contrae un deber de gratuidad hacia el donante.
La donación onerosa, es aquella que exige del donatario una prestación cuyo valor debe ser menor
que el del objeto donado (art. 1856 C.C.)
Donación remuneratoria: aquella que se hace a una persona por sus méritos o por los servicios
prestados al donante, siempre que no constituyan deuda exigibles. La causa subyacente de la
donación remuneratoria es el transmitir bienes o derechos al donatario, por sus cualidades personales
o en recompensa por servicios prestados al donante y eso es lo que ha movido al donante a realizar la
donación.
Diferencia existentes entre las donaciones onerosas y remuneratorias:
a) en las onerosas o con carga, el donatario está obligado a realizar o dar algo, en tanto que en
las remuneratorias, no se exige ninguna prestación al donatario;
b) las donaciones onerosas producen efectos hacia el futuro, pues de ellas nace la obligación del
donatario de realizar determinadas prestaciones, en tanto que las donaciones remuneratorias,
se persigue recompensar méritos o servicios ya prestados, de donde se dice que las
donaciones onerosas ven hacia el futuro, en tanto que las remuneratorias ven hacia el
pasado;
c) el donatario de donación onerosa queda obligado a realizar la prestación, en tanto que el
donatario de la donación remuneratoria, no tenía obligación de prestar los servicios que
provocaron la donación.
Donaciones Directas e Indirectas: El contrato de donación es directo cuando el enriquecimiento del
donatario se realiza sin intermediario y en forma abierta. En tanto, que la donación indirecta es un
negocio jurídico indirecto, en donde el enriquecimiento del donatario se realiza por intermedio de un
tercero.
Donación con Prohibición de Hipotecar o Enajenar: (art. 838 C. C.) permite que en la donación se
imponga al donatario la prohibición de hipotecar el inmueble donado hasta un plazo de 5 años.
Elementos:
Elementos Personales: El menor de edad puede recibir donaciones y aceptarlas por medio de su
representante legal, pues tiene capacidad de goce (arts. 14 y 1861 C.C.) salvo si la donación está
sujeta a condición o es onerosa, pues el representante legal del menor requiere autorización judicial
para aceptarla. ( ver arts. 264, 266, 265 C.C; arts. 420 y 423 CPCyM). Los padres no tienen facultad
para donar bienes inmuebles de sus hijos y que ni un juez, ni un notario podría autorizarlos para donar
un bien inmueble propiedad del hijo menor.
Los incapaces y ausente pueden recibir y aceptar donaciones, por medio de sus representantes
legales (art. 14 C.C.); los representantes requieren de autorización judicial para aceptar donaciones
onerosas o condionales (art. 1861 C.C.); los representantes no están facultados para donar bienes del
pupilo, art. 336 C.C.) prohíbe expresamente a los representantes de menores disponer a título gratuito
de los bienes del menor o incapacitado. La personas jurídicas tiene capacidad para aceptar y recibir
donaciones, pues es atributo de su personalidad jurídica el ejercitar todos los derechos que sean
necesarios para realizar sus fines (art. 16 C.C.) y el incremento patrimonial siempre apareja la
donación provee a la persona jurídica de medios económicos para cumplir sus objetivos.
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Derecho Civil
No existe inconveniente legal en que el tutor done al pupilo; pero sí existe prohibición para que el
expupilo done bienes al extutor, si antes no han sido aprobadas y canceladas las cuentas de la tutela
(arts. 336 C.C.). Un mandatario general puede aceptar donaciones hechas a favor de su mandante y,
en nuestra opinión, no es necesario que el mandatario tenga facultad especial para ello.
Elementos Reales: Art. 1855 C.C. el objeto del contrato de donación es una cosa, señalando que
dicho término podría interpretarse en forma limitativa, impidiendo la donación de bienes inmateriales y
de derechos subjetivos. El objeto de la donación debe ser determinado por el donante. La
determinación de la cosa es un asunto tan personal y subjetivo que, tal determinación no puede ser
hecha ni siquiera por el apoderado del donante, ya que en el mandato que se otorgue a éste, deben
identificarse por el donante los bienes que serán objeto de la donación (art 1860 C.C.). Ver arts. 491
C.C., 1760 C.C., 721, 1863 C.C, 1583, 1252, 1518, 1857, 1523.
Revocación: La donación se celebra entre las partes con la intención de que produzca efectos
permanentes, de modo que se transmita al donatario el bien objeto de la misma, en forma definitiva o
cuando de la misma nacen prestaciones periódicas se creen derechos incuestionables a favor del
donatario. En esa forma se materializa el animus donandi, con el enriquecimiento por parte del
donatario y el empobrecimiento del donante. Por ello mismo, la donación es un contrato que debe ser
precedido de profunda meditación por parte del donante. Los acreedores del donante, pueden
plantear la acción pauliana o revocatoria, en caso de que por la vía de las donaciones, el deudor
reduzca su patrimonio de tal modo que se ponga en peligro su solvencia y su capacidad de pago de
sus obligaciones. La acción pauliana o revocatoria, como medio de corregir las acciones fraudalentas
o las liberalidades excesivas que, en último término, redundan en perjuicio de los acreedores. ( arts.
1290 y sigs. C.C.)
Causales que dan lugar a la revocación de las donaciones:
a) Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante, su
cónyuge, conviviente de hecho, sus ascendientes o descendientes;
b) Por acusar o denunciar de algún delito al donante, salvo que el delito se hubiere cometido
contra el donatario, su cónyuge
c) Por negarse indebidamente a alimentar al donante que careciere de bienes o si lo
desamparare o abandonare cuando estuviere necesitado de asistencia.
Ver arts. 1866, 1872, 1867, 1869, 1874.
Reducción:
Doctrinariamente la reducción de la donación, es una cusa de determinación total o parcial de la
donación, que tiende a proteger al donante y a sus herederos que tienen derecho a legítima. Cuando
el donante desmejora de fortuna, permitiéndole recuperar los bienes donados que fueren suficientes
para proporcionarse alimentos (art. 1876). Ver arts. 1875, 1879, 1877, y1878 C.C.)
Rescisión (pendiente)
Impuestos (pendiente)
El contrato de Donación esta afecto al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Características:
Traslativo de uso, goce o disfrute, tracto sucesivo, conmutativo, bilateral, oneroso.
Consensual: Es el consentimiento de las partes y no la entrega de la cosa lo que da nacimiento al
contrato, aunque la obligación de restitución de una de las partes, no nacerá si la otra no ha cumplido
previamente con la entrega.
Gratuito u Oneroso: (arts. 1946) establece que el mutuo es normalmente oneroso, cuando dispone
que el deudor debe pagar intereses a su acreedor, salvo pacto en contrario y que a falta de
disposición, se aplicará el interés legal.
Contrato Bilateral: Dada la consensualidad del contrato, nacen del mismo las obligaciones principales
para ambas partes: el mutuante debe entregar la cosa mutuada al mutuario, en la forma convenida y
por su parte el mutuario queda obligado a restituirla al vencer el plazo del contrato. Es un contrato de
ejecución diferida, pues aunque las obligaciones de una de las partes pueden cumplirse
simultáneamente con la celebración del contrato.
Contrato Real: Se requiere para su perfección la entrega de la cosa (art. 1588). Ver art. 1942 C.C.)
Contrato Unilateral: Del mutuo nacen obligaciones para ambas partes, sino exclusivamente para el
mutuario. El mutuante cumplió con su obligación de entrega cuando se celebró el contrato, de modo
que sobre él ya no recae obligación alguna. Es únicamente el mutuario quien asume una obligación
de restitución, con o sin intereses.
Interés:
Alessandri y Somarriva, señalan que los intereses constituyen la remuneración que el deudor de
dinero u otras cosas ha de satisfacer al acreedor por la privación que para él supone el no disfrute del
capital debido. En nuestro medio el contrato de mutuo es oneroso y sólo excepcionalmente, cuando se
pacta que no generará intereses, tendrá la calidad de gratuito. El mutuo tradicional es gratuito y sólo
corren intereses cuando así lo pactan las partes expresamente. El artículo 1949 establece la
prohibición de la capitalización de intereses, excepto las instituciones bancarias que se sujetarán
a lo que sobre el particular establezca la Junta Monetaria.
Contrato por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el uso o goce de una
cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra, a pagar por este uso, goce obra o servicio
un precio determinado en dinero. Se llama también de locación y de alquiler. Es un contrato
consensual, sinalagmático y conmutativo. En el Derecho Romano, no se conocía el arrendamiento,
sino que existía el contrato de locación, con tres modalidades principales, la locación de cosas, la
locación de obra, y la locación de servicios.
Para Borda el contrato de locación es aquel por el cual una persona (locador) se obliga a entregar el
uso y goce de una cosa durante un cierto tiempo a otra (locatario) que a su vez se obliga a pagar un
precio en dinero. Sánchez Medal, dice que por el contrato de arrendamiento una persona llamada
arrendador se obliga a conceder el uso o goce temporal de una cosa al arrendatario, a cambio de un
precio cierto.
Puig Brutau, es el contrato de tracto sucesivo por el que una de las partes se obliga a mantener a la
otra en el goce o uso de una cosa, durante un tiempo determinado, a cambio de un precio cierto,
generalmente pagado por períodos y en cuantía proporcional a su duración. Art. 1880 C.C. el
arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa
por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado.
Características:
a) Consensual: se perfecciona mediante el simple acuerdo de voluntades en cuanto a las
obligaciones que recíprocamente asumen las partes, el arrendador o arrendante a dar el uso
o goce de una cosa por cierto tiempo y el arrendatario, a pagar por ese uso o goce un precio
determinado.
b) Bilateral: del mismo se derivan obligaciones recíprocas para las partes.
c) Conmutativo: Las prestaciones recíprocas de las partes son conocidas y determinadas
desde la celebración del contrato.
d) De tracto sucesivo: Su cumplimiento se prolonga necesariamente a través del tiempo, lo que
origina la realización o existencia de prestaciones de carácter continuado por cada una de las
partes.
e) Principal: existe independientemente y subsiste por sí solo. Pude incluir contrato accesorios,
como la fianza.
d) Usufructo: El usufructo en un derecho real por el cual un persona obtiene el uso y goce de
una cosa, en tanto que el arrendamiento otorga el uso y goce de la cosa, como efecto de una
relación contractual, no real. I) el usufructo puede originarse de o resultar en un negocio
jurídico gratuito u oneroso, en tanto que el arrendamiento siempre es oneroso y conmutativo;
ii) el usufructo puede derivar de un contrato o de cualquier otro negocio jurídico, incluyendo
herencia, donación, etc, en tanto que el arrendamiento únicamente puede constituirse por
contrato; iii) el usufructuario, como titular de una derecho real, puede ejercer acciones reales,
en caso de verse perturbado el ejercicio de su derecho, en tanto que el arrendatario tiene a
su disposición únicamente acciones personales y de carácter posesorio; iv) el usufructuario
puede libremente disponer de sus derechos y aún dar la cosa objeto del usufructo en
arrendamiento, en tanto que el arrendatario no puede ceder sus derechos en el contrato, sin
contar con el consentimiento del arrendador.
Elementos:
1) (Formales)Consentimiento: El consentimiento de las partes, no sólo debe llenar todos
los requisitos necesarios para que el negocio jurídico surta sus efectos normales, sino
además debe versar sobre a) la naturaleza del contrato, b) la cosa objeto del contrato,
c) el precio o la renta, d) el tiempo de duración del contrato y e) el uso para el que se
destina la cosa.
2) (Personales)Capacidad: (art. 1881 C.C.) puede dar bienes en arrendamiento, el
propietario que tenga capacidad para contratar, así como el que por ley o pacto tenga
esta facultad respecto de los bienes que administra. (ver arts. 1690, 1884, 1793, 131,
1882, 716, 748, 1883, 498, 1884 del C.C. y 47 del C. De C.)
3) (Reales): Por ser el arrendamiento un contrato conmutativo y bilateral, ambas partes
tienen obligación de realizar una prestación. (ver arts. 1880, 1125, 1576, C.C. arts. 30
dto. Ley 153-85 y 32 al 34 del Convenio Centroamericano para la Protección de la
Propiedad Industrial; arts 356 y 358, 363, 1898, 1899, 1929, 1645, 462, 1896, 1885,
1582, 1317 C.C.; 655, 664, 657 C de C.; 1934, 1907, 1538, C.C.).
Obligaciones del Arrendador:
1. Entregar la cosa al arrendatario de forma que este pueda usar y gozar de ella.
2. Conservar la cosa en estado de servir al arrendatario
3. Garantizar dicho uso
4. No mudar la forma de la cosa
Ver Art. 1897, 450, 1320, 1815, 1937, 1429, 1898, 1903, 1930, 1645, 1900, 1912, 1901, 1902, 1907,
1909, 1910, 1648, 1929, 1559, 1911, 1906, 1893, 1583, 1433. CC
Subarrendamiento:
Del subarrendamiento nace una relación contractual nueva entre el subarrendador y el
subarrendatario, que aunque subordinada el contrato de arrendamiento es diferente de este. Existen
dos contratos, el de arrendamiento como fundamental y el de subarrendamiento que se apoya y recibe
su fuerza de primero, aunque posee substantividad propia, es un contrato de arrendamiento con todas
sus características pero hecho por el arrendatario. Ver Art: 1589, 1890, 1593, 1598. CC
Cesión de Derechos:
El arrendatario no puede ceder el contrato sin expreso conocimiento del arrendador.
Ver Art. 1890
101
Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
Mejoras:
Barbero define las mejoras como las obras del arrendatario, que sin asumir una fisonomía individual,
confieren a la cosa un aumento de valor. Art. 1915. CC Autoriza al arrendatario a realizar en la cosa
arrendada, las mejorar que quiera gozar durante el arrendamiento y que no alteren la forma de la
cosa.
Clases de Mejoras:
Necesarias: Arts. 1901, 1902, 1915 CC
Mejoras Útiles y de Recreo: Tienden a aumentar el valor de la cosa y acrecientan, facilitan o hacen
más útil bella o cómoda la cosa arrendada
Mejoras no Abonables: Serán las que realizar el arrendatario sin que exista pacto expreso o tácito de
abono de mejoras, o porque el contrato de arrendamiento terminó por vencimiento de su plazo o por
motivos imputables al arrendatario (Art. 1921, 1924 CC)
Mejoras Abonables: (Art. 1917, 1918, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927 CC)
Terminación:
Ver Art. 1928, 1929, 1930, 1939, 1940 Corte de Constitucionalidad
Inmuebles rústicos
Inmuebles Urbanos
a) Viviendas unifamiliares
b) Condominios de vivienda
c) Locales Comerciales
d) Locales en centros comerciales
e) Terrenos para constituir
Muebles identificables
Bienes incorporeos
Inscripción en el Registro de la Propiedad
TEMA 73. El comodato
Concepto
Manuel Osorio define el comodato como préstamo de uso, que es un contrato real consistente en que
una parte, el comodante, entrega a la otra, el comodatario, gratuitamente alguna cosa no fungible,
mueble o raíz con facultad de usarla y obligación de devolver la misma cosa recibida. El contrato se
perfecciona con la entrega de la cosa; el comodatario no puede hacer de ella un uso distinto del
pactado en el contrato, y a falta de convención expresa, de aquel a que está destinada, según su
naturaleza o costumbre del país. El comodato es también conocido doctrinariamente como préstamo
de uso mediante el que una persona entrega a otra, gratuitamente, algún bien mueble no fungible o
semoviente, para que sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin y después lo devuelve. (Art. 1997,
454 CC)
Características
a) Contrato Real: Para que pueda hablarse de un verdadero contrato de comodato, es esencial
que además de haber convenido las partes en los elementos fundamentales y accesorios del
contrato, el comodatario halla recibido una cosa mueble no fungible o un semoviente y en
tanto la entrega no se realiza, no existe el contrato (Art. 1588 CC)
b) Gratuidad: Es la esencia del comodato, que el comodatario no asume, ni puede asumir
obligación o contraprestación alguna a favor del comodante para el uso de la cosa.
c) Transfiere el uso temporal: El comodato unicamente traslada el uso de la cosa al comodatario,
para que se sirva de ella, para un fin determinado y por cierto tiempo. El comodante retiene el
derecho de propiedad sobre la cosa y el comodatario solo obtiene la facultad de servirse de
ella, por lo que no tiene el disfrute ni se beneficie con los frutos y productos que ella genere, lo
cual es útil para diferenciar el comodato del arrendamiento.
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Derecho Civil
Elementos:
Elementos Personales: Art. 1958, 1693 CC. (Comodante, Comodatario)
Elementos Reales: El objeto del comodato deben ser cosas muebles no fungibles o semovientes.
(Arts. 454, 455, 1957 CC.)
Elementos Formales: Art. 1574 al 1578 CC.
Plazo y Destino: Art. 1457, señala dos elementos esenciales del mismo, uno su temporalidad, y otro el
fin del contrato.
Comodante:
La principal obligación del comodante es la entrega de la cosa al comodatario, antes de la celebración
del contrato o simultáneamente con ella. (Art. 1810, 1450 CC).
Asimismo el comodante, asume la obligación de no obstaculizar o impedir el uso de la cosa al
comodatario (obligación de no hacer). El comodante debe pagar los gastos extraordinarios e
indispensables que hubiere hecho el comodatario para la conservación de la cosa ( art. 1962). El
comodante asume los riesgos de la cosa: (Principio res perito domino) es el comodante quien asume
la pérdida, si la cosa es destruida o dañada por actos no imputables al comodatario (art. 1965 C.C.).
Entre los derechos del comodante está la restitución de la cosa (art. 1957, 1960, 1968, 1970), tiene
derecho al reembolso de responsabilidades civiles causadas por el comodatario.
Comodatario:
El comodatario tiene el derecho de uso de la cosa (art. 1964)
El comodatario tiene la obligación de cuidar la cosa, emplear la cosa e el uso señalado por us
naturaleza o por el pacto; siendo responsable de su pérdida o deterioro proveniente del abuso, aun
por caso fortuito, hacer los gastos ordinarios que exija la cosa mientras dure el comodato, devolver la
cosa en el término estipulado o después del uso determinado en el contrato, sin más deterioro que el
proveniente del uso ordinario de ella.
Terminación:
Art. 1963 y 1964 C.C. La doctrina señala, además de las causales generales de terminación de los
contratos (nulidad, resolución, etc), otras causas de resolución del comodato, como serían la
destrucción o pérdida de la cosa y la muerte del comodatario.
Concepto:
Contrato en virtud del cual una persona (depositario) reciba de otra (depositante) una cosa, con la
obligación de conservarla y restituirla. El contrato de depósito es real, pues se perfecciona mediante
la entrega de la cosa; unilateral, en cuanto de él surgen obligaciones sólo para el depositario, salvo los
casos excepcionales de depósito oneroso, que algunas legislaciones, no reconocen. Art. 1974 = Por el
contrato de depósito, una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda y conservación, con la
obligación de devolverla cuando la pida al depositante o la persona a cuyo favor se hizo o cuando la
ordene el juez.
Sánchez Medal define el contrato de depósito como el contrato por el que el depositario se obliga
hacia el depositante a recibir una cosa mueble o inmueble que aquél lo confía y a guardarla para
restituirla individualmente cuando la pida el depositante.
Características:
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Derecho Civil
Contrato Real: Art. 1974, para que se perfecciones el contrato de depósito, es necesario que una
persona haya recibido de otra una cosa para su custodia, guarda y retribución, por lo que se concluye
que el depósito es un contrato real que se perfecciona con la entrega de la cosa (art. 1588 C.C.)
(ver arts. 1810 y 1975 C.C.)
Contrato Oneroso: El depositario tiene derecho a exigir remuneración por el depósito, salvo pacto en
contrario (art. 1977 C.C.). En esa virtud, el depósito es normalmente un contrato oneroso, aunque
excepcionalmente, existiendo pacto expreso entre las partes, puede serlo gratuito.
La onerosidad ordinaria del depósito es consecuencia de la mercantilización del Derecho Civil y del
hecho de que cada vez son menos comunes los depósitos civiles y se utilizan con mayor frecuencia
los depósitos mercantiles que son fundamentalmente onerosos.
Contrato Bilateral: Dado que el depósito es normalmente oneroso y sólo ocasionalmente gratuito, se
está en presencia de un contrato sustancialmente bilateral y excepcionalmente unilateral, pues del
depósito oneroso derivan prestaciones a cargo de ambas partes. En el caso del depósito gratuito y
dado que el depositante habría ya cumplido con su prestación al perfeccionarse el contrato, el
depósito únicamente genera obligaciones y prestaciones a cargo del depositario, por lo que deviene
unilateral (art. 1587 C.C.).
Contrato Principal o Accesorio: El depósito normalmente existe por sí independiente de otra relación
jurídica entre las partes y, por ello, tiene calidad de contrato principal; pero es también posible y usual
que el contrato de depósito sea accesorio de otro contrato que tendría la calidad de principal. Pero
además, debe tenerse en cuenta que en muchos casos, sin que exista un verdadero contrato de
depósito, se entregan cosas para su guarda y custodia y quienes las reciben asumen los derechos y
obligaciones de los depositarios. No existe en estos casos un contrato principal o accesorio de
depósito, pero las atribuciones y responsabilidades que a los depositarios derivan del contrato de
depósito, son aplicables a esas personas (guardador, tutor, albaceas, interventores, etc.).
Contrato de Confianza: (intuito persona). Tradicionalmente, dada la gratuidad del depósito y la
intransferibilidad de los derechos y obligaciones del depositario, se consideraba que era un contrato
de confianza, pues era impensable que se entregara una cosa a un tercero, para su guarda,
conservación y restitución, si no tenía plena confianza en su honestidad y madurez.
Contrato de Custodia: He aquí la esencia del contrato, ya que su finalidad es la prestación al
depositante del servicio de custodia por parte del depositario. Ese servicio de custodia tiende
asegurar el depositante la devolución o restitución de la cosa depositada, en el mismo estado en que
la entregó, con sus frutos y accesiones.
Depositante (pendiente)
Depositario (pendiente)
Clases de Depósitos
Depósito Voluntario o Contractual: Es el que se origina de la voluntad libre de las partes y en donde
el depositante entrega voluntariamente la cosa al depositario. Es el verdadero contrato de depósito. El
depósito voluntario o contractual se puede presentar de dos formas: depósito regular y el depósito
irregular.
Depósito Regular: Se constituye mediante la entrega de cosas individualizadas y el depositario
únicamente tiene la tenencia, de las cosas, no puede usar, ni disponer de ellas y está obligado a
devolver exactamente las mismas cosas que recibió.
Depósito Irregular: Se caracteriza porque se entregan al depositario dinero o cosas fungibles no
individualizadas, cuya propiedad adquiere el depositario o receptor, quien asume la obligación de
restituir otro tanto de la misma especia y calidad. No es la fungibilidad de las cosas lo que genera el
depósito irregular, sino el hecho de que las mismas no han sido individualizadas, ya que si las cosas
se identifican, estamos frentes a un depósito regular.
Depósito Necesario: Se presenta en aquellas situaciones de fuerza mayor o caso fortuito en que una
persona se ve forzada a depositar bienes en un tercero. Los casos típicos que generan el depósito
necesario son el incendio, el terremoto, la inundación, etc.
Depósito Judicial o Secuestro: Es aquel que se crea en virtud de una resolución judicial y el
depositario retiene, custodia y entrega la cosa, de acuerdo con las instrucciones que le da el juez. (art.
529 CPCyM = el secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del
deudor, para ser entregada en depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida.
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Derecho Civil
Elementos:
Elementos Personales: El contrato de depósito requiere del consentimiento de dos personas: el
depositante y depositario, quienes deben tener capacidad legal y expresar su voluntad sin vicios. El
depositario debe aceptar expresamente el depósito, mediante el recibo de las cosas, en calidad de
depósito. Los representantes de menores e incapaces pueden dar en depósito bienes de sus pupilos,
sin necesidad de autorización judicial, pues el depósito regular no es traslativo de dominio, ni
normalmente implica riesgo alguno para el propietario, dada la seria y grave responsabilidad de
restituir que pesa sobre el depositario. (arts. 264, 265, 322 C.C. requieren autorización judicial)
Elementos Reales: Art. 1974 C.C. se limita a señalar que mediante el depósito una persona recibe de
otra alguna cosa para su guarda y custodia, sin mencionar si esa cosa debe tener alguna
característica o ser de tipo especial. La norma anterior puede ser ampliamente interpretada en el
sentido que: a) la obligación de depositario es devolverla lo que implica que debe restituir
precisamente el mismo bien que fue depositado y ello impide que los bienes fungibles no puedan ser
objeto de depósito regular, a menos que se individualice e identifiquen; b) dada la finalidad del
contrato, también se elimina la posibilidad de depósito de los bienes incorporales, pues éstos no
pueden ser poseídos físicamente y las obligaciones del depositante no podrían cumplirse
correctamente en cuanto a éstos; c) el art. 1999 C.C., declara nulo el depósito de dinero constituido en
persona no autorizada por la ley, salvo prueba en contrario.
Terminación:
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a) Por la entrega de la cosa del depositante, en cuanto éste lo requiere (art. 1994 C.C.)
b) Muerte o incapacidad del depositario (art. 1990 C.C.)
c) El depósito judicial (secuestro) termina por resolución judicial que así lo declare (arts. 1997 y
1998 C.C.)
d) Finalmente, la pérdida de la cosa depositada también termina el depósito, aunque de ello
puede nacer responsabilidad extracontractual del depositario (art. 1983 C.C.), quien se
exoneraría de ella probando que la cosa fue destruida por caso fortuito o fuerza mayor.
Características:
a) Contrato de prestación de servicios: en el sentido de que el empresario debe realizar la obra
y cumplir la obligación asumida en forma personal y sólo en caso de que estuviere autorizado,
puede delegar la ejecución material en un tercero, aunque ello no le exime de su
responsabilidad de supervisar la ejecución de la obra y responder por la misma.
b) Contrato independiente: El contratista cumple sus obligaciones y realiza la obra con
independencia, pues no está sujeto a la dirección continuada, ni es dependiente del principal.
c) Bilateral: pues genera obligaciones recíprocas par ambas partes: realizar la obra y pagar el
precio (art 1587 C.C.)
d) Oneroso: pues en el mismo se estipulan gravámenes y provechos que afectan a las dos
partes (art. 1590 C.C.)
e) Conmutativo: pues generalmente las prestaciones que se deben las partes son determinadas
o determinables desde que se celebra el contrato. Pudiera en casos muy especiales ser
aleatorio, si la prestación de una de las partes depende de un acontecimiento incierto que
determine la ganancia o pérdida (art. 1591 C.C.)
f) De tracto sucesivo: pues no es de ejecución instantánea, sino genera la obligación del
contratista a realizar una obra y obtener un resultado que no puede cumplirse en un solo acto,
sino requiere de un plazo.
g) Principal: pues subsiste por sí mismo y su existencia y validez no depende de otro (art. 1589
C.C.)
h) Intuitu personae: normalmente se celebra en consideración de la habilidad, técnica,
conocimientos o aptitudes personales del contratista, lo que resulta en su instrasferibilidad y
en que el fallecimiento del empresario sea causal de terminación del contrato (art. 2018 C.C.).
Elementos:
Elementos Personales: Contratista = quien ejecuta la obra, contratante o comitente o dueño =
quien contrata la ejecución de la obra.
Elementos Reales: el contenido de la obra y el pago de la prestación de la misma.
1) Prestación del Contratista: La prestación y objeto indirecto del contrato, desde el lado
del contratista, es la obra y ésta puede ser mueble o inmueble, corpórea o incorpórea,
material o intelectual, grande o ínfima. El contratista es responsable por la calidad de
los materiales que utilizados en la obra y de verificar que los que le suministre el
propietario sea adecuados y corre con el riesgo de la obra.
2) Prestación del Comitente: El comisario tiene la obligación de pagar al contratista un
precio por la obra que éste se ha obligado a producir (art. 2001 C.C.)
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Derecho Civil
Contrato de Trabajo:
a) En el contrato de trabajo es esencial la dependencia continuada del trabajador hacia el
patrono y el hecho de que el trabajador actúa también bajo la dirección del patrono (art. 18
C.de T) en cambio en el contrato de obra, el contratista actúa con independencia y no sujeto a
la dirección inmediata del dueño.
b) En el contrato de trabajo lo que interesa son los servicios del trabajador, en tanto que en el
contrato de obra, lo fundamental es el resultado.
c) En el contrato de trabajo es el patrono quien normalmente provee los instrumentos o
herramientas y los materiales, en tanto que en el contrato de obra ello corresponde
normalmente al contratista.
d) El contratista corre con el riesgo de la obra, en tanto que en el contrato de trabajo, es el
patrono al que corresponde ese riesgo.
e) El patrono responde ante terceros por los hechos de sus trabajadores (art. 1663 C.C.) en
tanto que en el contrato de obra, es el contratista el que responde por los daños que la
ejecución de la obra pueda causar a terceros (art. 20212 C.C.
f) En el contrato de trabajo la remuneración del trabajador normalmente se ajusta en relación al
tiempo, en tanto que en el contrato de obra, el pago se hace en consideración al resultado.
Modalidades Especiales:
El uso del sistema de licitación para seleccionar un contratista, es muy común en aquellos casos en
que las cualidades personales de éste, no son fundamentales y, principalmente, en la ejecución de
obra públicas. (art. 2002) regula la obligaciones del propietario en el caso se invite a varias personas a
formular sus ofertas para hacer planos, diseños o presupuestos de una obra, para escoger así al que
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Derecho Civil
parezca mejor, señalándose que el propietario no tiene obligación de pagar honorarios a todos los que
participen, salvo ofrecimiento o convenio en contrario, y de conformidad con el art. 1636 C.C. quien
gane la licitación tiene derecho a ser recompensado.
a) Obras Públicas (contratos administrativos) (pendiente)
b) Artesanos (pendiente)
c) Contrato de construcción (mercantil) (pendiente)
d) Creación intelectual (pendiente)
Terminación:
a) Separación o Desistimiento del Propietario: (art. 2011 C.C.)
b) Muerte del Contratista (art. 2019 C.C.)
c) Imposibilidad del Contratista (art. 2019)
d) Indeterminación de la obra (art. 2024 C.C.)
Características:
Bilateral: pues ambas partes se obligan recíprocamente. El profesional asume la obligación de prestar
sus servicios y el cliente, la de pagar los honorarios correspondientes (art. 1587 C.C.)
Consensual: basta el consentimiento de las partes para que el contrato se perfecciones (art. 1588
C.C.). El cumplimiento de las prestaciones de las partes, no es condición de validez o existencia del
contrato, sino el contrato nace y existe por el mero hecho de que cada parte asuma la obligación de
vincularse y cumplir su prestación.
Oneroso: Se estipulan provechos y gravámenes recíprocos o en otras palabras, ambas partes
obtienen provechos de cumplimiento del contrato (art. 1590 C.C.)
Conmutativo: normalmente las prestaciones de las partes son ciertas desde que se celebra el
contrato, de modo que ellas pueden apreciar el beneficio o la pérdida derivada del mismo (art. 1591
C.C.). Sin embargo, si la remuneración del profesional, mediante convenio expreso, se sujeta al
resultado del asunto pacto de quota litis, el contrato sería aleatorio, pues la prestación debida al
profesional, depende de un acontecimiento incierto.
Intuito personae: El profesional es elegido por el cliente por sus cualidades personales, por lo cual no
puede delegar su cargo y el contrato termina por muerte o incapacidad del profesional.
De tracto sucesivo: No agota la finalidad que persiguen las partes con su simple celebración, sino que
es un medio para obtener los resultados que en definitiva pretenden las partes y las obligaciones que
genera.
Principal: la existencia y validez del contrato no depende de la existencia o validez de otro contrato
(1589 C.C.).
Elementos:
Elemento Personal: el profesional y el cliente
Elementos Reales: El servicio Profesional, es el trabajo realizado y el Honorario, que es la
remuneración a que el profesional tiene derecho, por la prestación del servicio al cliente. (art. 2027,
2028 C.C.)
Elementos Formales: Es consensual, opuesto a solemne o forma y se rige en consecuencia, por las
normas generales de contratación (art. 1574 a 1578 C.C.)
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Terminación
a) Renuncia del Profesional: (art. 2034 C.C.)
b) Derecho de Revocar o Desistir: (art. 2035 CC)
c) Muerte o Incapacidad del Profesional
Remuneración (pendiente)
El profesional(pendiente)
Código de ética profesional (pendiente)
Jaime Santos Briz, señala que del contrato de fianza derivan tres consecuencias distintas:
a) el fiador contrae una deuda
b) la fianza crea una obligación autónoma del fiador frente al acreedor, que no implica que aquél
asuma la obligación principal o que coparticipe de ella, aunque si es obligación dependiente
de la principal.
c) La fianza es una contrato entre fiador y acreedor, respecto del que el deudor es un tercero, es
decir, la fianza es válida con carácter abstracto.
Características:
Consensual y solemne: el contrato nace del consentimiento de las partes, sin que se requiera la
entrega de cosa alguna; pero no basta que el fiador exprese su voluntad de asumir la obligación, para
que exista el contrato, sino que para su validez, se requiere que conste por escrito 8arts. 1577, 2100 y
2101 CC).
Gratuito u oneroso: el fiador puede estipular con el deudor una remuneración por el servicio que
presta (art. 2100 CC)
Unilateral o Bilateral: es unilateral en cuando crea una obligación únicamente para el fiador, pero
también puede ser bilateral si lleva consigo una contraprestación del acreedor. La unilateralidad del
contrato de fianza es evidente si se tiene en cuenta que, normalmente, de él nacen únicamente
obligaciones a cargo del fiador, salvo que por parte del acreedor se asumieren ante el fiador
obligaciones “recíprocas” (art. 1587 CC)
Accesorio: su objeto es el cumplimiento de otra obligación (art. 1589 CC)
Subsidiario: la subsidiariedad de la fianza consiste en que, normalmente, sólo puede hacerse efectiva
cuando el deudor de la obligación principal ha incumplido y su acreedor no ha podido hacer efectiva la
obligación con el patrimonio del deudor. La subsidiariedad se manifiesta en la excusión, que es una
excepción previa que el fiador puede plantear al acreedor, si éste no ha agotado antes su reclamo
contra el deudor principal. (art. 2106, 2108 CC, 116 inc 7 CPCyM)
Abstracto: es un contrato abstracto y autónomo del existente entre el fiador y el deudor principal.
Personal: porque constituye una garantía de cumplimiento de obligación principal que otorga el fiador
a favor del acreedor.
Elementos:
Elementos Personales: deudor, fiador y acreedor
Fiador: debe tener la capacidad necesaria para obligarse, ya que nunca adquiere por ello derechos,
sino únicamente obligaciones.
Acreedor y Deudor: (art. 2114 CC.) Aunque no exista una relación contractual entre el fiador y el
deudor, aquel tiene derechos en contra del deudor para que le garantice las resultas de la fianza: a) si
el deudor está por ausentarse de la República; b) si el deudor ha sufrido menoscabo en sus bienes, de
modo que se halle en riesgo de insolvencia; c) si hubiere temor justificado de que el deudor oculte o
dilapide sus bienes; d) cuando el deudor se haya obligado a obtener el relevo de la fianza dentro de
cierto plazo y éste haya vencido (art. 2107CC.).
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Derecho Civil
Elementos Reales:
Obligaciones que pueden ser garantizadas con fianza: (art. 2104, 1309). Es esencial para la existencia
de la fianza, que la obligación a garantizarse sea válida. Por ello, la fianza constituida para garantizar
una obligación anulable, es válida y surte todos sus efectos, hasta el momento en que se declara su
nulidad; pero al declararse la nulidad de la obligación, se extinguiría automáticamente la fianza. Sin
embargo, los vicios del consentimiento de donde derivaría la anulabilidad del contrato, generan
acciones y excepciones personales oponibles por el deudor principal (error, dolo violencia,
simulación), de las cuales puede valerse el fiador al serle requerido el pago por el acreedor y la
renuncia que de tales acciones o excepciones hiciere el deudor, sea expresamente o mediante
ratificación de las obligaciones. Pueden ser garantizadas con fianza, toda clase de obligaciones,
cualquiera sea cu contenido (dar, de hacer o de no hacer) y fuente (contrato, hecho ilícito, ley o
disposición judicial), aunque lo normal es que la fianza garantice el pago de una suma de dinero.
Amplitud de la garantía: Art. 2102 CC.
Elementos Formales: El contrato de fianza, que éste es un contrato consensual y solemne, pues
debe constar por escrito para su validez (art. 2101 CC)
Clases de Fianza
Por el tipo de responsabilidad del fiador, frente al acreedor puede haber fianza simple o fianza
solidaria. Fianza simple, el fiador goza plenamente del beneficio de excusión y, si existieren varios
fiadores obligados en forma simple ante el acreedor, se aplicarían además las normas de la
mancomunidad simple y cada uno de ellos sólo sería responsable por una parte alícuota de la
obligación principal y cada parte constituye una deuda separado (art. 1348CC). La fianza solidaria
excluye la subsidiariedad y el acreedor puede dirigirse contra el fiador, sin previa excusión de los
bienes del deudor y si la fianza se ha prestado en forma mancomunadamente solidaria entre fiadores
solidarios, el acreedor puede exigir a cada uno de ellos el pago de la totalidad de la obligación a cargo
del deudor. La fianza solidaria no convierte al fiador en deudor, pues con excepción de la eliminación
de la subsidiariedad y del beneficio de excusión, en todo lo demás, la fianza solidaria queda sujeta a
las reglas de la fianza simple. (arts. 2,105, 2110 CC)
Por su origen, la fianza puede ser convencional, judicial o legal: Es fianza convencional la que
nace de un contrato y se rige exclusivamente por las normas del Código Civil. Las fianzas judiciales y
legales se distinguen de la convencional, en que la celebración del contrato viene impuesto, como
acto debido, por la Ley o por los tribunales, toda vez que la garantía en sí misma no se constituye por
la sola declaración judicial o legal. (ver arts 524, 531, 532, 533 CPCyM)
Por la calidad del fiador, la fianza puede ser civil o mercantil: Será fianza mercantil aquella en que
el fiador es una afianzadora autorizada de conformidad con la ley (art. 1024 CdeC) en otras palabras,
una entidad comercial que habitualmente, en forma profesional, en nombre propio y con fines de lucro,
se dedica a servir de fiadora. La fianza mercantil normalmente e representa por una póliza y es
respaldada por una solicitud formulada por el deudor o el acreedor de la obligación principal. Es
fianza civil, aquella que no es emitida por una compañía afianzadora, sino por una persona individual
o por una sociedad civil, en forma no lucrativa e impulsada por un deber de solidaridad social o de
colaboración con el acreedor o el deudor.
Por su extensión. La doctrina separa la fianza definida o limitada de la fianza indefinida e ilimitada.
(art. 2102 CC). Toda fianza es limitada por el monto y características de la obligación principal y sus
accesorios y que no es jurídicamente aceptable una fianza ilimitada, permanente o abierta, en que el
fiador se obliga a responder de todas las obligaciones, presentes y futuras de determinada persona.
(fianza ilimitada art. 2103 CC, cuando el fiador no limita claramente su responsabilidad, y en caso, el
fiador quedara obligado no sólo por la obligación principal, sino por el pago de intereses,
indemnizaciones de daños y perjuicios en caso de mora y gastos judiciales; pero el fiador no
responderá de otros daños y perjuicio y gastos judiciales, sino de los que se hubieren causado
después de haber sido requerido para el pago, será fianza ilimitada.
Terminación:
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Derecho Civil
La fianza, como contrato accesorio, termina al desaparecer la obligación principal, por cualquier causa
(nulidad, pago compensación, etc), pero también, independientemente de la obligación principal,
puede terminar por las mismas causas que extinguen a todas la obligaciones.
Civil y Mercantil
Convencional, judicial y legla
De obligación de dar, hacer, o no hacer
Limitada e ilimitada
Características:
a) Aleatorio: Es aleatorio en tanto el obligado a pagar la renta, como quien transfiere los bienes,
no conocen, ni pueden conocer al celebrar el contrato, por cuánto tiempo será pagadera la
renta (art. 1542 CC)
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b) Gratuito u Oneroso: Será gratuito cuando deriva de una donación pura y simple o de un
legado de renta, en donde el donante o testador instituye la renta a favor del donatario o
legatario, sin contraprestación y el alea no tiene el valor de elemento esencial del contrato.
Será oneroso, cuando hay contraprestaciones recíprocas (art. 2,121 CC)
c) Traslativo de dominio: Pues es de su esencia la transmisión de la propiedad de un bien;
pero esa condición de traslativo de dominio, no convierte el contrato en real, ya que la entrega
física de la cosa transmitida, no es requisito de validez del contrato.
d) Solemne: En el sentido que debe constar en escritura pública para que sea válido (art. 2122
CC)
e) Tracto Sucesivo: en el sentido que el deudor está obligado a realizar prestaciones periódicas
concretas.
f) Unilateral y bilateral: según si es gratuito u oneroso. La renta vitalicia constituida en forma
gratuita, es indudablemente unilateral, y que el único obligado es el deudor y el titular sólo
tiene derechos y no obligaciones. En cambio, en la renta vitalicia onerosa, ambas partes
quedan obligadas a realizar determinadas prestaciones, aunque el enajenante de los bienes
que constituyen el capital pueda haber cumplido la prestación a su cargo en el momento
mismo de la celebración del contrato.
Elementos
Elemento Personal: En el contrato de renta vitalicia y en las relaciones derivadas del mismo, pueden
intervenir cuatro sujetos: i) el contratante de la renta; ii) el deudor de la renta; iii) el rentista, y iv) la
persona sobre cuya cabeza se contrata la renta. (ver arts. 2,126, 2121, 2125, 1693, 1692, 1860 C.C.)
Elemento Material: Como contrato bilateral, la renta vitalicia comprende dos prestaciones: i) el capital
que transfiere por el contratante al deudor de la renta y ii) la renta que éste se obliga a pagar al
rentista, durante toda la vida de éste. (ver arts. 2121, 2122, 2132, 1398, 1428 CC)
Elemento Formal: para la validez del contrato, es necesario que se otorgue en escritura pública, por
lo que este contrato tiene la calidad de solemne de conformidad con el art. 1577 y 2122 CC.
Rentista (pendiente)
Deudor (pendiente)
Renta Vitalicia, Usufructo y Seguro (pendiente)
Terminación:
a) muerte del rentista: (art. 2130, 2135, 2123 CC)
b) Rescisión por incumplimiento del deudor: (art. 2128, 2129, 2130 CC)
c) Caso especial de nulidad (art 2124 CC) si el rentista falleciere antes de que se formalice el
contrato, ello es una causal especial de nulidad.
d) Muerte del rentista antes que el testador o donante (art. 2133 CC)
e) Ingratitud (art. 2136 CC)
f) Renuncia: (art. 2134 CC)
c) Medio: la promesa de un sacrificio recíproco, por el que ambos interesados sufren una pérdida
patrimonial, que puede ser igual, equivalente o de valor distinto.
Características:
a) El contrato de transacción es consensual, oneroso, bilateral y principal y puede ser traslativo de
dominio.
b) Consensual: porque se perfecciona por el mero consentimiento de las partes.
c) Oneroso, porque es de su esencia que se estipulen provechos o gravámenes recíprocos entre las
partes.
d) Bilateral: en consecuencia del hecho de que ambas partes asumen obligaciones recíprocas
e) Principal: su existencia no depende de otro y por el contrario, subsiste por sí solo.
f) Traslativo de dominio: únicamente en el caso de que una de las partes dé a la otra, una cosa que
no sea objeto de la disputa (art. 2157 CC), en ese caso, aquella estará transmitiendo a título
oneroso el dominio de esa cosa a la otra y asumiendo frente a ella todas la obligaciones
inherentes a ese tipo de contratos (saneamiento de ley).
Clases:
a) Judicial o Extrajudicial: Será extrajudicial, la transacción que se celebra en escritura pública
o en documento privado con legalización notarial y judicial la que consta en petición escrita
dirigida al juez, con las firmas de las partes legalizadas por notario, o en acta judicial. Será
judicial según el art. 97 CPCyM
b) Total y Parcial: La transacción será total cuando resuelva todos los asuntos o punto
controvertidos y parcial, cuando se refiere únicamente a alguno o algunos de ellos (arts. 2153
CC)
Elementos:
Elemento Personal: Para que pueda celebrarse transacción, se requiere de dos partes que tienen
derechos o intereses en conflicto. Cada una de esas partes puede estar formada por uno o más
individuos o personas jurídicas (listisconsorcio) (art. 2152 C.C.) transigere est alienare = transigir es
enajenar.
Elemento material: una relación jurídica incierta o res dubia; la base firme de la transacción o caput
non controversum; las concesiones recíprocas (ver arts 2152, 2158, 2163, 2164, 2166 CC.)
Elemento formal: no es un contrato solemne ( art. 2169)
CARACTERÍSTICAS.
A. BILATERAL, pues ambas partes quedan obligadas recíprocamente a acatar el laudo que dicte
el tribunal arbitral.
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Área Privada Sustantiva
Derecho Civil
ELEMENTOS.
a. ELEMENTOS PERSONALES. Las partes que intervienen en el contrato de
compromiso son los comprometientes. De los que se requiere tengan plena capacidad
de ejercicio.
b. ELEMENTO MATERIAL. El objeto del contrato de compromiso es integrar y constituir
un tribunal especial que conozca del litigio que existe entre las partes y emita un fallo
que éstas están obligadas a acatar.
En cuanto a la materia que será sometida a arbitraje, ha de ser de la libre disposición de las partes
y ha de existir respecto de ella una efectiva controversia, que debe ser concreta y determinada.
De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Arbitraje podrán ser objeto de compromiso:
1. La presente ley se aplicará en todos aquellos casos en que la controversia
verse sobre materias en que las partes tengan libre disposición conforme a
derecho.
2. También se aplicará la presente ley a todos aquellos otros casos en que,
por disposición de otras leyes, se permita el procedimiento arbitral, siempre
que el acuerdo arbitral sea válido conforme esta ley.
3. No podrán ser objeto de arbitraje: a) Las cuestiones sobre las que haya
recaído resolución judicial firme, salvo los aspectos derivados de su
ejecución. b) Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que
las partes no tengan libre disposición. c). Cuando la ley prohíba
expresamente o señale un procedimiento especial para determinados
casos.
4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley los arbitrajes
laborales.
tanto que el compromiso es un compromiso específico de someter a árbitros una litis que ha surgido.
El artículo 54 de la Ley de Arbitraje establece la fusión de los conceptos de "cláusula compromisoria” y
“compromiso” y dice: “Por virtud de lo dispuesto en la presente ley, se reconoce el acuerdo de arbitraje
como la forma para obligarse recíprocamente a resolver conflictos mediante la utilización del arbitraje.
A partir de la fecha en que cobre vigencia la presente ley, todas las referencias que pudieren
encontrarse en diversas disposiciones legales, tanto a la “cláusula compromisoria” o al “compromiso”,
deberá entenderse que se refieren al acuerdo de arbitraje reconocido y definido en la presente ley.”
FORMALIZACIÓN JUDICIAL.
La formalización judicial del compromiso se rige por un procedimiento especial y expedito, que tiene
por objeto lograr la designación de los árbitros, definir el objeto o litigio objeto del arbitraje y los
procedimientos a seguir por los árbitros. Esto se encuentra regulado en el capítulo III (arts. Del 13 al
20) de la Ley de Arbitraje.
EFECTOS.
a) Del contrato de compromiso nace, para las partes, la obligación positiva de respetar y cumplir
la decisión que los árbitros hayan emitido, llevando a cabo todos los actos que el laudo le
haya señalado y otra negativa, de no plantear litigio sobre la misma cuestión, ante los
tribunales ordinarios.
b) El acuerdo arbitral obliga a las partes a respetar lo estipulado.
c) Impedirá a los Jueces y tribunales conocer de las acciones originadas por controversias
sometidas al proceso arbitral, siempre que la parte interesada lo invoque mediante la
excepción de incompetencia.
d) Cuando el demandado omita interponer la excepción de incompetencia se entenderá que
renuncia al arbitraje y se tiene por prorrogada la competencia de los tribunales.
Por el contrato de compromiso el art. 2170 indica que el contrato de compromiso las partes se
someten sus controversias a la decisión de árbitros, concepto éste que concuerda con los de
tratadistas como Barbero: “contrato por el que dos partes convienen en que una controversia surgida
entre ellos sea decidida por árbitros. Alvadalejo “acuerdo por el que las partes establecen que una
controversia entre ellas, sea resuelta por uno o más terceros, comprometiéndose a acatar su decisión.
El contrato de compromiso encierra las siguientes características y elementos fundamentales:
a) debe existir una controversia o litigio entre las partes, que no hay sido definitivamente
resuelta. En ese sentido, si la controversia no ha nacido o si ha sido ya resuelta mediante
sentencia ejecutoriada, transacción o cualquier acto que le dé fin.
b) El fin elemental y fundamental del contrato de compromiso es sustraer de la justicia común y
excluir de la intervención de los tribunales, la resolución de la controversia o litigio y confiarla a
uno o más terceros.
c) El contrato de compromiso es el medio o instrumento para establecer contractualmente el
arbitraje, como la institución procesal por la que una o más personas dan solución a un
conflicto.
Cláusula Compromisoria:
Es el convenio por el cual las partes acuerdan preparar el arbitraje, comprometiéndose previamente,
bien en un pacto principal, bien en una estipulación accesoria, a instituirlo en su día. ( art. 2175 CC y
270 CPCYM
Características:
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Derecho Civil
a) bilateral: pues ambas partes quedan obligadas recíprocamente a acatar y cumplir el laudo
que dicte el tribunal arbitral.
b) Solemne: porque debe otorgarse en escritura pública (art. 272 CPCYM)
c) Principal: a diferencia de la cláusula compromisoria que puede ser accesoria de un contrato
principal, el compromiso es siempre principal, ya que subsiste por sí solo y contiene todos los
elementos necesarios para su cumplimiento y ejecución (art. 1589 CC).
Elementos:
Elementos Personales: Las personas que intervienen en el contrato de compromiso son los
compromitentes.
Elemento Material: El objeto del contrato de compromiso es integrar y constituir un tribunal especial
que conozca del litigio que existe entre las partes y emita un fallo que éstas están obligadas a acatar.
Elemento Formal. El contrato de compromiso es solemne, pues debe formalizarse en escritura
pública (art. 272 CPCyM)