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Procesal Ordenado
Procesal Ordenado
CONTENIDO.
Orgánico. Rama del D° procesal que comprende el estudio de la organización de los tribunales de justicia y de sus
atribuciones y competencia. Sus principales normas se pueden encontrar en la CP80 y COT.
Funcional. Rama del derecho procesal que estudia las normas de procedimiento a que deben someterse tanto los
tribunales como las personas, que concurren ante ellos planteando pretensiones procesales. Sus principales normas
se encuentran en la CP80, CPC, CPP.
También se habla del trinomio fundamental, conformado por tres instituciones: jurisdicción, acción y proceso.
De forma más extensa podemos decir que comprende:
a) El tribunal. Jueces y demás funcionarios.
b) Jurisdicción. O función que define la condición de juez.
c) Competencia. O límite dentro de los cuales se ejercita la jurisdicción.
d) Acción procesal. O derecho de las partes para provocar el ejercicio de la jurisdicción por el tribunal.
e) Proceso. Instrumento para el ejercicio de la jurisdicción y de la acción judicial.
CARACTERÍSTICAS.
a) Rama del Dº Público. Regula el ejercicio de una función pública, de una función del Estado.
b) Normas de Orden Público. Por RG es irrenunciable. Excepciones, desistimiento de la dda, prórroga de la
competencia.
c) Imperativo. Una vez iniciada la acción las partes deben someterse a las normas del proceso.
d) Instrumental. Medio para la observancia y aplicación del dº material.
e) Persigue una declaración de certeza, que se manifiesta en la stcia.
f) Autónomo. Desvinculado tanto del derecho objetivo ni subjetivo; trata de otro tipo de normas fundamentales.
g) Unitario. Constituye una unidad, donde existen principios y normas comunes. Aunque se discute si el dº proc
civil y penal son distintos en origen y desarrollo.
FUENTES
Fuentes modernas.
a) Directas. Aquellas que contienen el mandato general, abstracto y coactivo de la norma jurídica procesal.
- Constitucionales. Garantías individuales, normas y ppios básicos de la adm de justicia. Regulación del poder
judicial, independencia de la judicatura, el imperio (facultad para hacer cumplir las resoluciones incluso con auxilio
de la fuerza pública).
NORMAS PROCESALES EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA:
A partir de la CPR del 80 se produce la constitucionalización del derecho y por ende, del proceso.
Art 5 Facultad conservadora extendida a todos los órganos del Estado. Es deber de los órganos del estado, respetar y
promover tales derechos garantizados por ésta constitución y los TI ratificados y vigentes. Ya no solo de los tribunales
superiores.
Art 6 Ppio de legalidad de los tribunales. Los órganos del Estado deben someter su acción a la CPR y a las normas
dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la república.
Art 7 Los órganos del Estado actúan dentro de su competencia, y en la forma que prescriba la ley.
Art 19 La Constitución asegura a todas las personas.
N° 3 Igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.
o Toda persona tiene derecho a defensa jurídica, intervención de un letrado, en caso de las FFAA de Orden y Seguridad,
de acuerdo a sus estatutos.
o La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa j° a quienes no puedan procurárselos por sí mismo.
o Toda persona imputada por un delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado
por el estado, si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley.
o Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por tribunal que señale la ley y que se hallare establecido por
ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.
o Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado.
Corresponderá al legislador, establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y
justos.
o La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.
o Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a
menos que una nueva ley favorezca al afectado. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona
esté expresamente descrita en ella.
N°7 Derecho a la Libertad personal y seguridad individual. Relación al recurso de amparo.
o Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario competente, salvo delito flagrante y en este caso,
con el sólo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas.
o La libertad del imputado procederá siempre, a menos que la prisión preventiva sea considerada por el juez, como
necesaria para las investigaciones, o para la seguridad del ofendido o de la sociedad.
o En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio.
tampoco contra ascendiente, descendiente o cónyuge.
Art 20 Recurso de Protección. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios, o ilegales
Art 21 Recurso de Amparo.
Capítulo VI Poder Judicial. Dentro del cual destaca:
Art 76 La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado, pertenece
exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Ni el PR ni el congreso pueden, en caso alguno ejercer funciones
judiciales.
Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni
aún a falta de ley que resuelva el asunto.
Facultad de imperio para hacer cumplir sus resoluciones.
Capítulo VII Ministerio Público.
Capítulo VIII Tribunal Constitucional.
Manifestaciones.
Art 19 Nº3
Igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Igualdad en aplicación e interpretación del ordenamiento
jº. Implica a todos los órganos que apliquen en derecho o que tengan facultades jurisdiccionales.
Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá
impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Derecho a la defensa,
esta supone:
o Derecho a la prueba. Formular alegaciones o defensas, producir prueba en igualdad de condiciones, conocer
las pruebas de cargo.
o Derecho a la asistencia del letrado.
o Tratándose de integrantes de las FFAA y de orden y seguridad pública, se aplicarán sus respectivos
estatutos.
La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jº a quienes no puedan procurárselos por sí mismos.
Se establece el privilegio de pobreza, la defensoría penal pública y las laborales.
Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare
establecido con anterioridad por esta a la perpetración del hecho. Como el caso de los tribunales de Nuremberg y
Tokio después de la segunda guerra mundial.
Órganos que ejercen jurisdicción.
Estatales. Tribunales ordinarios o especiales, autoridades políticas, administrativas y gubernamentales.
No estatales. Representantes de fundaciones, corporaciones y asociaciones privadas.
Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado.
Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y
justos. Es la consagración del ppio del debido proceso, puede resumirse en 4 características:
o Audiencia. Estado de derecho art 6 y 7 CPE
o Bilateralidad. Existencia de partes contradictorias debidamente protegidas.
o Igualdad. Juez imparcial, concediendo a las partes el mismo espacio temporal para alegar, probar y razonar.
No se constituye el proceso sin el debido emplazamiento de las partes.
o Celeridad. Debe tener una duración razonable, el tiempo de duración es garantía básica de tutela judicial,
dispensar tardíamente la justicia es denegarla.
La procedencia del R de Casación en el fondo, es uno de los instrumentos.
La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.
Ningún delito se castigará con otra pena, que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración.
Ppio de irretroactividad de la ley penal. Excepción cuando la ley penal favorezca al imputado, ppio in dubio pro
reo.
Prohibición de las leyes penales en blanco. Pueden ser propias e impropias, las impropias son aquellas en que el contenido
se complementa con otra ley, en éste caso se ha estimado que son plenamente válidas. Las propias en tanto, son
complementadas por una norma de carácter inferior, en ellas se discute su vulneración al ppio de legalidad.
b) Indirectas. Aquellos actos o hechos jurídicos que constituyen fuente del derecho procesal, sólo en la medida que
determinan el contenido, la evolución, la interpretación, la aplicación o la integración de la norma procesal.
- Doctrina. Opiniones vertidas en sus obras e informes, por los expertos en algunas de sus ramas.
- Usos y costumbres. Reiteración constante y uniforme, hecha en un lugar y tiempo determinado, con la convicción
de que obedece a un imperativo jurídico. En el derecho procesal chileno no hay remisión a la costumbre y por lo
tanto, no constituye derecho. Sin embargo, es posible observar ciertos usos y prácticas tanto en la función de los
tribunales, como en los intervinientes.
- Jurisprudencia. Expresión del derecho aplicado por el juez. Referente, atendido que las sentencias sólo tienen
fuerza en los procesos en que se dicten y respecto a las partes que intervengan; tienen especial importancia los fallos
emanados de la ECS y las ICA.
- Derecho comparado. Dictado fuera de nuestro país y que podría servir de referente, en chile solo podría constituir
un medio de convicción por vía de razonamiento.
- Derecho histórico. Referente de la evolución del derecho, aporta como análisis a la evolución del derecho.
- Equidad. Se llama a la equidad en silencio de una ley a un asunto que deba resolverse. También se aplica en algunos
procedimientos para medir la prueba y fallar.
JURISDICCIÓN. Es el poder deber que tienen los tribunales para conocer y resolver, por medio del proceso, y con efecto
de cosa juzgada, los conflictos de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal, dentro del territorio de la
República, y en cuya solución les corresponda intervenir.
Es una función pública realizada por órganos competentes. Todo tribunal tiene jurisdicción.
Se cumple mediante el proceso, mediante las formas requeridas por la ley.
Características.
Poder deber del Estado. Es un poder que se otorga exclusivamente a los tribunales establecidos en la ley ; es
deber, por cuanto el principio de inexcusabilidad impide que los tribunales puedan eludir el conocimiento de
un determinado asunto, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda.
Función pública.
Su origen es constitucional.
Unidad conceptual, desde el punto de vista de la función que el juez desarrolla.
Inderogable. El ejercicio de la jurisdicción corresponde EXCLUSIVAMENTE a los tribunales establecidos en
la ley, formen o no parte del Poder Judicial.
La función jurisdiccional es indelegable, no pudiendo delegarse a otro órgano. Si se ha delegado, los actos del
delegado son nulos.
En materia procesal penal, y para evitar situaciones que se producían en el pasado, el art.35 del CPP señala que
la delegacipon de funciones en empleados subalternos para realizar actuaciones en que las leyes requieran la
intervención del juez, producirá la nulidad de las mismas.
Una especie de delegación parcial de la competencia que realiza un juez a otro juez, es mediante los exhortos.
Improrrogable. El incumplimiento del deber de jurisdicción acarrea responsabilidad penal (denegación de
justicia), política y administrativa al juez.
En la forma requerida por la ley. los jueces, como representantes del órgano jurisdiccional deben ser imparciales
e independientes; es decir, debe tratarse de una persona independiente de las partes y que no tenga vinculación
alguna con ellas.
Objetivo, dirimir controversias y conflictos. Para ello deberá estarse a las normas que consagran el debido
proceso. El conflicto se denomina litigio, y se caracteriza por la existencia de una pretensión de uno de los
interesados y la resistencia del otro a satisfacerla.
Con autoridad de cosa juzgada. La sentencia debe haberse dictado en un procedimiento e investigación racional
y justa.
Con facultad de imperio. La ejecución de la sentencia es eventual, pues no todas las sentencias son susceptibles
de ejecutarse, como ocurre con las sentencias declarativas. En tanto, tratándose de sentencias de condena
requerirán de ejecución sólo cuando el deudor no las cumple voluntariamente.
Territorial. Los tribunales deben ejercer su función jurisdiccional actuando DENTRO DE SU COMPETENCIA.
La jurisdicción reconoce como límite el territorio de la República.
JURISDICCIÓN COMPETENCIA
Se trata de un poder deber del estado. Grado, medida o esfera de la jurisdicción.
No admite clasificación. Admite múltiples clasificaciones.
No puede prorrogarse. Procede su prórroga en cuanto al elemento territorio en los
asuntos contenciosos civiles de primera instancia y entre
tribunales ordinarios.
No se puede delegar. Es delegable mediante exhortos.
Un juez NO puede carecer de jurisdicción. Un juez puede carecer de competencia.
La falta de jurisdicción origina inexistencia procesal. La falta de competencia genera nulidad procesal.
Según la jurisprudencia, podría ser alegada como Se alega como excepción dilatoria, tratándose de la
excepción perentoria. declinatoria.
Su falta no se sanea por la ejecutoriedad de la sentencia. Su falta se sanea por la ejecutoriedad de la sentencia,
produciéndose cosa juzgada.
Puede impugnarse vía casación en el fondo. Puede impugnarse vía casación en la forma.
Límites a la Jurisdicción. Se trata de los diversos factores que delimitan el ejercicio de la función jurisdiccional.
Internos.
o Materia. Orden temporal.
o Persona. Sólo puede ser ejercida por los Tribunales de Justicia. No puede delegarse.
o Tiempo. El ejercicio de la jurisdicción es perpetua; las personas que ejercen la función jurisdiccional
tienen un límite de edad: 75 años.
o Competencia. Distribución de la jurisdicción en cada tribunal.
Externos.
o Territorio. Atendido que la jurisdicción emana de la soberanía del Estado, su límite es la jurisdicción
de otros Estados.
o Inmunidades de jurisdicción. Derecho internacional.
Momentos Jurisdiccionales.
El proceso está formado por un conjunto sucesivo de actos. Son las fases o etapas que se contemplan para el
desarrollo de la función jurisdiccional.
Conflictos de Jurisdicción.
A. Conflictos de Jurisdicción Internacional: Se discuten los límites que puede tener un tribunal chileno, frente a un
tribunal extranjero o viceversa, para los efectos de conocer y resolver un determinado asunto. Para resolverlos debe
atenderse a los tratados internacionales y al Código de Derecho Internacional Privado.
B. Conflictos de Jurisdicción Nacional: Cuando dos tribunales pretenden el ejercicio de la acción jurisdiccional, es
más bien conflicto de competencia. Estaríamos ante conflictos de jurisdicción cuando los tribunales de justicia se
atribuyen una función que pertenece a otro poder del Estado:
o Tribunales Inferiores con autoridades políticas o administrativas: Corte Suprema.
o Trib Superiores con autoridades políticas o administrativas: Senado.
Equivalentes Jurisdiccionales. Son medios a través de los cuales se logra la solución de un conflicto sin necesidad de
recurrir a una sentencia, y en algunos casos incluso, sin necesidad de recurrir a un proceso. Son equivalentes jurisdiccionales:
Conciliación. Equivalente jurisdiccional a través del cual se logra la solución de un conflicto suscitado entre
partes, mediante un acuerdo de ellas, obtenido en un proceso, con la participación activa del juez. El acta de
conciliación se considera sentencia definitiva para todos los efectos legales: produce cosa juzgada y es título
ejecutivo perfecto.
Avenimiento. Equivalente jurisdiccional a través del cual se logra la solución de un conflicto suscitado entre
partes, mediante un acuerdo de ellas, sin la participación de juez. El acta de avenimiento pasada ante tribunal
competente produce efecto de cosa juzgada, y se considera título ejecutivo.
Transacción. Contrato por el cual las partes ponen término extrajudicialmente a un litigio pendiente o precaven
un litigio eventual. Art 2446 CC. Puede oponerse por vía de excepción y para tener efecto de cosa juzgada, debe
celebrase por escritura pública, puesto que no aparece mencionada como un título ejecutivo.
Sobreseimiento definitivo. Equivalente jurisdiccional propio de los procesos criminales en que el juez de
garantía pone término al procedimiento con autoridad de cosa juzgada, verificándose los requisitos establecidos
en el artículo 250 del CPP.
Sentencia Extranjera. Para algunos autores, pues reemplaza a la sentencia que podría haberse dictado en
nuestro país. Sólo tendrá eficacia en Chile una vez que ha sido objeto de exequátur por parte de la ECS.
Lo contencioso administrativo. Son todos aquellos asuntos que surgen entre un particular y la administración del Estado
a consecuencia de un acto administrativo. Como no hay tribunales especiales, su competencia corresponde a los ordinarios.
Actos judiciales no contenciosos. El COT se refiere a ellos en su artículo 2, pero los define el CPC en su art 817 como
“aquellos que según la ley requieren la intervención del juez y en que no se promueve contienda alguna entre partes”.
Actividad administrativa por naturaleza. Se discute si son o no jurisdiccionales, para Lira si lo son. Ejemplo posesión
efectiva que podría resultar siendo contenciosa.
Son elementos de los actos judiciales no contenciosos:
Que la ley requiera la intervención del juez. Atendido que no son de la esencia de la actividad de los tribunales,
éstos sólo pueden conocer de ellos en virtud de la una ley expresa que les haya entregado su conocimiento. Su
conocimiento corresponde a los jueces de letras en primera instancia.
Que no se promueva contienda alguna entre partes. Se trata de actos unilaterales, con la sola participación del
interesado, y por ello no es posible que exista “contienda” (controversia) entre partes. Sin perjuicio de lo anterior,
es posible que haya oposición por legítimo contradictor y se haga contencioso el asunto, sujetándose al
procedimiento que corresponda.
Otras características:
No se atiende al fuero de la persona que interviene (interesado) para establecer la competencia del tribunal.
El juez competente será el del domicilio del interesado, salvo que la ley haya establecido una regla distinta.
No procede la prórroga de la competencia.
Las diligencias deben decretarse de oficio.
La prueba se aprecia prudencialmente, y no a través del sistema de la prueba legal tasada, como en los asuntos
contenciosos civiles.
La sentencia, como no existe conflicto entre partes, llevará la identificación del interesado, las peticiones y la
resolución del tribunal. Es susceptible de los recursos de apelación y casación.
No producen cosa juzgada, sino el desasimiento del tribunal.
Atribuciones Conexas. Son atribuciones vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional que se radican en los
tribunales, por mandato de la Constitución o la ley. Art 3 COT “Los tribunales tienen además, las facultades conservadoras,
disciplinarias y económicas que a cada uno de ellos se asigna en los respectivos títulos de éste código”.
a) Facultades conservadoras. Son las otorgadas por la legislación a los T, con el fin de velar por el respeto a la CPE
y las leyes, y proteger y resguardar las garantías constitucionales. De acuerdo al art 5to todos los órganos del Estado
tienen facultades conservadoras. Diversas manifestaciones de las facultades conservadoras:
1. Observancia y respeto de la CPE y las leyes: Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre
los tribunales inferiores y las aut políticas y adm.
Rec de Protección. Para proteger det GGCC, para quien por causa de actos u omisiones arbitrarias o
ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los dº y garantías que establece
el art 19 (con algunas excepciones), para que pueda ocurrir por si o por cualquiera a su nombre, a la C de
A, la que adoptará de inmediato las medidas que estime necesarias.
Acceso a los tribunales, derecho constitucional a la acción: defensa jurídica y letrada. Art 19 Nº 3.
Privilegio de pobreza. Libera a ciertas personas de los gastos del juicio, puede ser legal (patrocinados por
la corporación u otras afines) o judicial (por resolución recaída en un incidente 129 CPC).
3. Otras manifestaciones.
Procedimiento de desafuero.
Visitas a lugares de detención y prisión.
Rec de reclamación por pérdida de la nacionalidad.
b) Facultades disciplinarias. Atribuciones que la constitución y las leyes entregan a los T de Justicia, con el fin de
mantener el correcto y normal funcionamiento dentro de la organización judicial, velando para que los jueces y
funcionarios, cumplan sus deberes pudiendo reprimir al efecto las faltas o abusos en que incurran, y para que los
abogados, partes y personas, conserven el orden y la compostura, tanto en la sala, como en los escritos que presenten.
La ECS ejerce las máximas facultades disciplinarias. Son manifestaciones de estas facultades disciplinarias:
Medios Directos. Aplicar sanción o medida disciplinaria.
o De oficio: Amonestación privada, censura por escrito, multa y suspensión a los jueces y funcionarios en el
ejercicio de sus funciones; o suspensión en el ejercicio de la profesión por no más de dos meses a los abogados
litigantes.
o A petición de parte. Solicitada por los afectados.
Queja disciplinaria. Se busca el remedio a esa situación y la sanción al funcionario. Puede
eventualmente modificar una resolución.
Recurso de queja. Persigue invalidar, modificar o dejar sin efecto, una resolución judicial que ha
sido dictada con falta o abuso, sin perjuicio de las correspondientes sanciones disciplinarias.
Medios Indirectos. Cumplimiento de ciertas obligaciones en las que pueden imponerse de faltas o abusos.
o Las visitas. Actividad de carácter inspectivo que desarrollan los superiores jerárquicos respecto de los
inferiores.
Ordinarias. Anualmente la C de A designará a uno o más ministros para que durante el año,
actúe como Ministro visitador, en los juzgados, oficios de notarios, conservadores y archiveros
que se les asigne.
Extraordinaria. Siempre que le mejor servicio judicial lo requiera. Puede conocer de causas
pendientes.
o Los estados y publicaciones. Son informes periódicos que deben evacuar los tribunales a sus
superiores jerárquicos, acerca de las visitas que practican, el estado de los procesos y la nómina de
sentencias dictadas o en estado de hacerlo.
o El relator antes de comenzar la relación ante tribunales colegiados, debe dar cuenta de las faltas o
abusos que notare.
c) Facultades económicas. Atribuciones que la ley y la CPE entrega a los T de J, para velar por el mejor ejercicio de
la función jusrisdiccional y para dictar normas e instrucciones destinadas a permitir cumplir con la obligación de
entregar una pronta y expedita administración de justicia.
Expresiones de esta facultad.
Autos acordados. Normas de carácter general que dictan los tribunales superiores, para el mejor ejercicio
de la actividad jurisdiccional y cuyo objetivo es obtener una mejor y más expedita administración de
justicia, suplir vacíos de los procedimientos o complementar disposiciones legales.
Dictar circulares. Instrucciones menos grales emanadas de la C S o C de A hacia sus inferiores jerárquicos,
referentes principalmente a usos forenses.
Discurso del Presidente de la ECS.
Dar cuenta al PR de dudas y dificultades en la inteligencia y aplicación de las leyes.
Informe de la CS en pleno, cuando se solicite su dictamen sobre cualquier punto relativo a la adm de
J.
Celebrar audiencia pública con cuenta del Pres de la CS.
Intervenir en el nombramiento de jueces y funcionarios.
Intervenir y velar por la instalación de jueces.
Confección de escalafón judicial.
Facultad de calificar a los empleados del poder judicial.
Intervenir en los permisos y licencias.
Decretar traslados y permitas, para un buen servicio funcionario.
LA COMPETENCIA.
CONCEPTO. Art 108 del COT “La competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los
negocios que la ley ha colocado en la esfera de sus atribuciones”. La competencia es la esfera fijada por el mismo
legislador para que cada tribunal ejerza su jurisdicción.
Critica: El término facultad no es feliz, puesto que el tribunal competente no puede excusarse de conocer un litigio
y que no sólo la ley le otorga, sino también las partes a través de la prorroga de competencia.
La competencia es la esfera, grado o medida establecida por el legislador para que cada tribunal ejerza jurisdicción.
CLASIFICACIONES DE LA COMPETENCIA:
a) En cuanto a la determinación del T competente.
- Competencia Absoluta. Determina la clase y jerarquía del tribunal que es competente para conocer de un asunto. Sus
elementos o factores son: Materia, cuantía, fuero o personal.
- Competencia Relativa. Determina el tribunal dentro de una clase y jerarquía ya determinada. El único factor de
competencia relativa es el territorio.
Son las siguientes: Reglas de la radicación o fijeza; regla del grado o jerarquía; Regla de la extensión; Regla de la prevención
o inexcusabilidad; Regla de la ejecución.
Elementos que deben concurrir para que se produzca la radicación de un asunto ante un tribunal:
1. Actividad del tribunal: el tribunal debe haber intervenido en el asunto, ya sea de oficio o al petición de parte.
2. Competencia del tribunal: el tribunal que interviene debe ser competente, de acuerdo a las reglas de competencia
absoluta y relativa.
3. La intervención del tribunal debe hacerse conforme a derecho.
Excepciones a la regla:
Compromiso. En que las partes entregan la decisión a un juez árbitro.
Acumulación de autos. Incidente especial, para evitar stcias contradictorias, cuando se tramitan dos o +
procedimientos vinculados subjetiva u objetivamente.
En materia comercial, se dispone la acumulación material de todos los juicios del fallido que puedan afectar sus
bienes.
c) Regla de la Extensión.
Art 111 COT El T que es competente para conocer de un asunto, lo es igualmente para conocer de todas las incidencias
que de él se promuevan. Lo es también para conocer de las cuestiones que se susciten por vía de reconvención o de
compensación, aunque el conocimiento de estas cuestiones, atendiendo a su cuantía hubiere correspondido a un juez inferior
si se entablaran por separado.
El tribunal que es competente para conocer del asunto principal es también competente para conocer de todo aquello que se
vincula al asunto principal. La infracción puede configurar vicio de ultrapetita. Rec de Cas en la forma.
e) Regla de la Ejecución.
Art 113 COT La ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que las hubieren pronunciado en 1º o única
instancia. Poder de Imperio que permite a los tribunales hacer ejecutar lo juzgado.Establece el T competente para conocer
del cumplimiento. Acción de cosa juzgada.
En Materia Penal opera una excepción a este principio por cuanto la ejecución de las sentencias penales y de las medidas
de seguridad dictadas por un TOP, le corresponde al juzgado de garantía que intervino, además del cumplimiento de las res
dictadas durante la tramitación de recursos, de las res que decreten pago de costas. La ejecución de la parte civil de la
sentencia definitiva debe ser ejecutada ante el juzgado civil que fuere competente según las reglas generales. Ello implica
que el único procedimiento aplicable para la ejecución de esta sentencia es el juicio ejecutivo, ya que no cabe aplicar el
procedimiento incidental.
FACTORES O REGLAS ESPECIALES DE LA COMPETENCIA. Reglas que tienen por objeto distribuir los litigios
entre los distintos tribunales. Se refiere a las reglas de competencia absoluta y relativa.
b) Fuero. Elemento de la competencia absoluta que modifica la determinación previa de la jerarquía, materia y cuantía,
por existir la intervención de una persona constituida en dignidad. Afecta tanto a causas civiles y penales.
El fuero no es un beneficio para la persona que lo detenta, sino una garantía para la persona que no cuenta con él,
al pensar el legislador que un tribunal superior es más independiente en sus decisiones. Así se mantiene una relativa
igualdad ante la ley.
B. Fuero Menor. Para personas que desempeñan una función pública, en asuntos de mínima cuantía, que serán
conocidos en primera instancia en lugar de única.
Art 45 Nº 2 Ej: C en Jefe del Ejército, Armada, Dir Gral de Carab, Minstros ECS o ICA, Fiscales judiciales, jueces, etc.
No confundir con el fuero constitucional, de los Diputados y Senadores que no pueden ser objeto de proceso sin ser
previamente desaforados, por la C de A en pleno.
Sólo procede en materia Civil y de comercio. Aún cuando la cuantía sea inferior a 10 UTM conocerá el juez en primera
instancia, si se trata de personas enumeradas en el artículo 50 N° 2, conocerá un Ministro de Corte de Apelaciones en
primera instancia.
No se aplicará el fuero, por ejemplo, en juicios de minas (regidos por el Código de Minería), posesorios, distribución de
aguas, particiones, sumarios y asuntos no contenciosos. En materia Penal los delitos serán igualmente investigados por
el MP y conocidos por JG y TOP.
c) Cuantía. Ha perdido importancia con la supresión de los juzgados de menor cuantía; mantiene su importancia en
cuanto al procedimiento aplicable que determina la procedencia de ciertos recursos. (Procedimiento e instancia).
Reglas para determinar la cuantía en materia Penal. Determina el procedimiento aplicable y el tribunal competente:
Crimen o simple delito: Para los delitos de acción privada, se utiliza el procedimiento simplificado
ante JG. Para los delitos de acción pública, será competente el TOP, salvo algunos simples delitos
que conoce el JG en procedimiento abreviado1 o simplificado2.
Faltas. Procedimiento monitorio ante el JG cuando sólo tienen pena de multa. Procedimiento
simplificado para faltas con reclusión y procedimientos monitorios reclamados por el imputado.
- Asuntos no Contenciosos. Deberá determinarse si es posible aplicar una regla especial, de lo contrario será
competente el juez del domicilio del interesado.
Las reglas especiales en esta materia son las siguientes:
Tratándose de materias sucesorias, será competente el juez del último domicilio del demandado.
El nombramiento de tutores y curadores deberá solicitarse ante el juez del domicilio del pupilo.
Para solicitar la declaración de muerte presunta, será competente el juez en que el desaparecido haya tenido su
último domicilio.
1
Pena requerida por el fiscal no superior a 5 años.
2
Pena requerida por el fiscal no superior a presidio menor en grado mínimo (1 a 540 días).
b) En materia Penal. Lugar en que se cometió el hecho o donde se hubiere dado comienzo a su ejecución. Sin perjuicio
de ello, cuando haya que practicar diligencias URGENTES fuera del territorio jurisdiccional del tribunal
competente, la autorización podrá ser dada por el JG del lugar donde deban realizarse. Tratándose de delitos
cometidos en el extranjero y que deban ser investigados en Chile, serán competentes los tribunales de Santiago.
Tribunales asiento de corte. Distribución de Causas, la presentación de la demanda se hará ante la secretaría de la
ICA correspondiente y la designación se hace por el presidente del T°, asignando un n° de orden según su naturaleza,
dejando constancia de ello en un libro. Art 176 COT.
Excepciónes.
Asuntos llevados directamente al T por la sola disposición de la ley.
Demandas en juicios que ya se han iniciado, por ejemplo, por medidas prejudiciales o gestiones preparatorias.
Asuntos que van al juez de turno, aun cuando sea asiento de C de A.
Ejemplo: Competencia delegada y voluntarias.
Tramitación de exhortos. Turno, entre C de A de Santiago y San Miguel.
2. Asuntos civiles no contenciosos: respecto a ellos siempre rige el turno. Pero tratándose del territorio jurisdiccional de
la ICA Santiago, existen 5 jueces de turno y entre ellos opera la distribución de causas, a través de la secretaría de la ICA.
b) Asuntos Penales. La distribución de causas entre los JG y TOP se realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo
y general que deberá ser presentado anualmente por el juez presidente al Comité de Jueces, quien deberá aprobarlo.
PRORROGA DE LA COMPETENCIA.
Concepto. Art 181 COT Acuerdo expreso o tácito de las partes para otorgar competencia a un T que no es el naturalmente
competente para conocer de un asunto.
Solo procede en asuntos contenciosos civiles, y respecto del elemento territorio, en 1ra instancia y entre T ordinarios de
igual jerarquía.
Forma de prorrogar la competencia. El acuerdo de las partes se hace mediante un acto jurídico bilateral, para el cual las
partes deben tener capacidad de ejercicio. Si no tienen esta capacidad, la prórroga podrá ser hecha por su representante:
A. Prórroga Expresa. En el mismo contrato, insertando una cláusula que determina el T al que se sujetarán las partes
en caso de conflicto, o por acuerdo posterior, contemplando la materia y el T al cual se prorroga la competencia.
B. Prórroga Tácita:
Dte. Interpone su demanda ante un tribunal que no es el naturalmente competente. También se
incluyen las medidas prejudiciales, las preparatorias de la vía ejecutiva, etc.
Ddo. Al apersonarse en el juicio y hacer cualquier gestión que no sea alegar la incomp.
Excepcionalmente, en el juicio ejecutivo no se entenderá prorrogada la competencia por el ejecutado cuando comparezca
a las acciones del demandante para preparar la vía ejecutiva.
La incompetencia del tribunal. La CP80 ha encargado a los tribunales la función jurisdiccional que debe ser desarrollada
en el marco de sus atribuciones. Si un tribunal actúa fuera de la competencia que le establece la ley, esta actuación adolecerá
de nulidad de derecho público.
En derecho procesal, deberá actuarse conforme a las normas sobre nulidad procesal, causales que la ley no ha señalado
taxativamente, sino en forma genérica al establecer que ella debe ser declarada en todos los casos en que se hayan
infringido las normas establecidas para la actuación de un órgano, ya sea en relación a la competencia o al
procedimiento.
Por tanto, debemos distinguir:
Tratándose de la incompetencia absoluta, cuyas reglas son de orden público, no renuniciables por las partes, ésta
debe ser declarada de oficio por el tribunal. El CPC ha dado la facultad al tribunal de corregir de oficio los errores
que note en la tramitación del proceso.
Tratándose de la incompetencia relativa, cuyas normas son de orden privado y renunciables por las partes, ésta no
puede ser declarada de oficio, sino a petición de parte. Ello podrán hacer por vía incidental (a través de los incidentes
de declinatoria o inhibitoria de competencia) o por la vía recursiva (casación en la forma o nulidad en lo penal).
3. Declinatoria de competencia: se trata de aquel incidente que se propone ante el tribunal que está conociendo de un
determinado asunto y que se cree incompetente, solicitándole que se abstenga de dicho conocimiento e indicándole cuál es
el tribunal que se estima competente. Ello puede hacerse como excepción dilatoria o con posterioridad al término de
emplazamiento, proponiendo un incidente de nulidad procesal. En lo penal, se puede hacer valer como incidente de previo
y especial pronunciamiento antes de la preparación del juicio oral.
4. Inhibitoria de competencia: se trata de aquel incidente que se propone antes el tribunal que se cree competente y que
no está conociendo del asunto, para que se dirija al tribunal que actualmente conoce para que se inhiba de dicho
conocimiento y le remita los autos.
5. Incidente de nulidad procesal: No existe plazo cuando se trata de la incompetencia absoluta, antes del término del
procedimiento por cierto. Tratándose de la competencia relativa el plazo es de 5 días. En lo penal, el plazo también es de 5
días desde que el perjudicado haya tomado conocimiento de la actuación, pero si el hecho que lo motiva ocurre en audiencia,
deberá hacerse antes del término de la audiencia.
6. Recursos de casación en la forma y de nulidad en lo penal. La incompetencia del tribunal es una causal del recurso
de casación en la forma y un motivo absoluto de nulidad que lleva a la ídem del juicio y de la sentencia.
Cuestiones de competencia. Incidencias formuladas por las partes acerca de la falta de atribución del tribunal requerido
para conocer de un negocio judicial. Se puede reclamar por dos vías:
Inhibitoria. Se concurre al tribunal que no conoce del asunto y que es estimado competente, para que este pida
al que está conociendo, que se inhiba de hacerlo y remita los antecedentes. Art 102
Declinatoria. Se solicita al tribunal, como excepción dilatoria, que está conociendo que se declare
incompetente.
Efectos. Suspenden la tramitación de la causa, pero el tribunal que esté conociendo puede dictar las providencias que tengan
el carácter de urgentes. En el caso de la inhibitoria, la tramitación continuará después de notificada la resolución que la
niega, sin perjuicio, de que puedan quedar sin valor, si el tribunal superior declara su incompetencia.
Es necesario aquí también tratar las contiendas de competencia: en este caso, se suscita un conflicto entre dos o más
tribunales que sostienen tener competencia para conocer de un asunto, con exclusión de los demás (contienda positiva), o
bien, un conflicto entre dos o más tribunales que sostienen NO ser competentes para conocer de un asunto (contienda
negativa).
Implicancias y Recusaciones. Son ciertos hechos o circunstancias que inhabilitan a un juez o funcionario naturalmente
competente para conocer de un asunto, por considerar que existe un interés presente que le hace perder la imparcialidad
requerida en la función que desempeña.
Se trata de resguardar la imparcialidad, implicancias y recusaciones que pueden conducir a una incompetencia accidental o
subjetiva.
Causales de implicancia:
Ser el juez parte en el pleito o tener un interés personal.
Ser el juez consorte o pariente de alguna de las partes o sus representantes legales.
Ser el juez tutor o curador de alguna de las partes, albacea de una sucesión, síndico de una quiebra o administrador
o representante de una persona jurídica que sea parte en el juicio.
Ser el juez ascendiente o descendiente del abogado de alguna de las partes.
Haber sido el juez abogado o apoderado de alguna de las partes en la causa que actualmente conoce.
Tener el juez, su consorte, ascendientes o descendientes causa pendiente en que deba fallar como juez alguna de las
partes.
Haber intervenido en el asunto anteriormente como defensor o fiscal.
Haber formulado acusación como fiscal o haber asumido la defensa del imputado en otro procedimiento.
Haber actuado el miembro del TOP como JG en la misma causa.
Recusación. Los hechos que constituyan causal de recusación, deben ser puestos en conocimiento del presunto afectado, a
fin que esta deduzca dentro del término de 5 días el correspondiente incidente, durante éste plazo el magistrado queda
provisoriamente inhabilitado. Misma tramitación que las implicancia, salvo que son apelables, sólo las interlocutorias que
dicta un tribunal unipersonal, aceptando una recusación amistosa o inhabilitándose de oficio.
Causales de recusación:
Ser el juez pariente más lejano o afín.
Ser el juez hermano o cuñado del abogado de alguna de las partes.
Tener el juez parentesco con el juez inferior que hubiere pronunciado la sentencia que se trata de confirmar o
revocar.
Ser alguna de las partes dependiente del juez.
Ser el juez, su consorte o parientes, deudor o acreedor de alguna de las partes o de su abogado, etc.
IMPLICANCIAS RECUSACIONES
Sus causales señaladas en el COT, se aplican a todos los Sus causales señaladas en el COT, se aplican a todos los
jueces, funcionarios judiciales y peritos. jueces, funcionarios judiciales y peritos.
Los jueces deben inhabilitarse tan pronto como Los jueces deben inhabilitarse tan pronto como conozcan
la causal de recusación que los afecta, y dejar constancia en
conozcan la causal de implicancia que los afecta y dejar
constancia en el proceso. el proceso.
Sus causales implican una mayor gravedad. Sus causales implican una menor gravedad.
Debe ser delcarada de oficio o a peticiónd de parte.Opera a petición de la parte a quien pueda afectar la falta
de imparcialidad del juez, sin perjuicio de que el tribunal
pueda declararla de oficio.
Son normas de orden público. Son normas de orden privado.
No pueden purgarse. Se pueden purgar cuando no se solicita antes de que se
realice cualquier otra gestión.
No existe renuncia. Se pueden renunciar tácitamente si no se alega dentro del
5to día.
Su infracción configura el delito de prevaricación. Su infracción no configura delito alguno.
Debe conignarse una cantidad de dinero para Debe consignarse una cantidad de dinero para responder de
responder de las multas y costas si la solicitud es las ultas y costas si la solicitud se rechaza.
rechazada.
Se interponen ante el mismo afectado. Se interpone ante el superior jerárquico.
Opera como causal de casación en la forma, bastando Opera como causal de casación en la forma, siempre que se
su ocurrencia. haya alegado.
La recusación de los abogados integrantes puede hacerse sin expresión de causa, antes del inicio de la audiencia.
ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
Son aquellos órganos públicos establecidos por la ley para los efectos de ejercer la función jurisdiccional, a través del debido
proceso.
Es la función la que caracteriza al órgano, por tanto un órgano que ejerce jurisdicción es un tribunal; por ello, es posible que
ejerzan también funciones administrativas, como la dictación de auto acordados.
b) En atención a su Composición:
- Tribunales Unipersonales. Constituidos por un solo magistrado. La generalidad de los tribunales ordinarios y
especiales que ejercen su competencia en asuntos de primera o única instancia son unipersonales. En el caso de los jueces
de garantía éstos son tribunales unipersonales, sin perjuicio de que cada JG esté integrado por varios jueces.
- Tribunales Colegiados. Están constituidos por más de un juez, quienes deben ejercer la función jurisdiccional
actuando conjuntamente de acuerdo al quórum de instalación y decisión previsto por la ley. Conocen en Pleno o en Sala y
en nuestro país, se trata de la mayoría de los tribunales ordinarios y especiales que conocen en segunda instancia. En el
sistema penal, los TOP están conformados por 3 jueces que conocen en Sala. No tienen pleno.
c) Extensión de la Competencia.
- Tribunal Común. Tienen competencia para conocer de toda clase de asuntos judiciales, cualquiera sea su
naturaleza. Son la regla general en nuestro país, sin perjuicio de apreciar que la tendencia los últimos años es hacia la
especialización.
- Tribunal Especial. Competencia en cierta clase de asuntos judiciales que la ley les ha encomendado.
g) Según su Jerarquía.
- T Superiores. C Sup, C de A, C Marcial y C Naval.
- T Inferiores.
3. Inamovilidad. Impide que el juez o magistrado pueda ser privado del ejercicio de su función, la cual es limitada
por la responsabilidad. Sin embargo, la inamovilidad no es absoluta y se mantendrá mientras dure su buen
comportamiento. Procedimiento para poner fin a esta garantía.
a. Juicio de amovilidad. Ha dejado de tener aplicación práctica. Corresponde a la ICA conocer de los juicios
de amovilidad de los jueces de letras, al Pdte de la ICA Santiago cuando se trate de los Ministros ECS y al Pdte de la ECS
cuando se trate de ministros de las ICA. Se tramita como procedimiento sumario, oyendo al Fiscal Judicial y al juez
inculpado, fallándose apreciando la prueba de acuerdo a la sana crítica.
b. Calificación anual. Es un procedimiento indirecto en que habiendo sido mal calificado, un juez es removido
de su cargo. Figurando en la lista deficiente o por segundo año consecutivo en la condicional, caso en que quedará removido
de su cargo por el sólo ministerio de la ley.
c. Remoción acordada por la CS. Por requerimiento del PRep y a solicitud de parte interesada o de oficio,
previo informe del inculpado y de la ICA respectiva, se acordará la remoción por la mayoría del total de sus miembros.
4. Responsabilidad. Los jueces son personalmente responsables de los delitos de cohecho, falta de observancia en
materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y en
general de toda prevaricación en que incurran en el ejercicio de sus funciones. Especies de responsabilidad:
Responsabilidad Común: es la consecuencia de actos u omisiones que el juez realiza en su carácter de individuo
particular, y no como funcionario del orden judicial. No existe una alteración de las reglas de competencia en atención
al fuero, tratándose de responsabilidad penal.
Responsabilidad Disciplinaria: es la consecuencia de actos u omisiones que el juez realiza con falta o abuso al orden
interno del Poder Judicial.
Responsabilidad Política: es la consecuencia de actos u omisiones que se producen por “notable abandono de
deberes”. Afecta únicamente a los tribunales de justicia.
Responsabilidad Ministerial: es la consecuencia de actos u omisiones que se producen en el pronunciamiento de
resoluciones que los jueces realizan en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad puede ser penal, si de ello
deriva la comisión de un delito y para determinarla es necesario un procedimiento de calificación previa denominado
“Querella de Capítulos”. La responsabilidad también puede ser civil, cuando deriva de la responsabilidad penal o de
un cuasidelito.
Para evitar la proliferación de procedimentos en contra de jueces sin que exista el suficiente mérito para ello, el legislador
ha creado ciertos mecanismos para resguardar la actividad jurisdiccional:
1. La querella de capítulos es un examen de admisibilidad que tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad criminal
de los jueces, fiscales judiciales y fiscales del MP por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones que importen
una infracción penada por la ley.
2. La responsabilidad ministerial debe emanar de un procedimiento que haya terminado por sentencia ejecutoriada.
3. Para perseguir la responsabilidad ministerial deben primero haberse entablado oportunamente todos los recursos que
la ley franquea para la reparación del agravio causado.
4. La demanda o acusación para perseguir la responsabilidad ministerial debe interponerse en un plazo de 6 meses
contados desde la notificación de la sentencia recaída en el caso que ha causado agravio.
5. Territorialidad. Los tribunales solo podrán ejercer su potestad dentro del territorio que la ley les hubiere asignado.
Excepciones: jueces civiles en Santiago, que no tienen un territorio jurisdiccional establecido sino que pueden
practicar actuaciones en todas las comunas de la Región Metropolitana; inspección personal del tribunal; exhortos
donde si bien no existe un traslado del tribunal a otro territorio, existe una comunicación para la práctica de
diligencias específicas en el territorio jurisdiccional de otro tribunal; los JG pueden dictar diligencias urgentes en
otro territorio jurisdiccional.
6. Jerarquía y grado. Estructura piramidal con la CS en la cúspide. Ello se aplica de la siguientes maneras:
a. Distribución de competencia. La competencia se distribuye entre ellos para el conocimiento de los diversos
asuntos.
b. Instancias y vinculación al R de Ap y otros recursos. La estructura piramidal permite la existencia de la
instancia.
c. Determina tb la regla de competencia. La regla de la jerarquía o grado determina la competencia del tribunal
superior, una vez que se ha determinado la competencia del inferior.
d. Facultades disciplinarias. A mayor jerarquía, mayor gravedad las sanciones que pueden aplicar.
7. Publicidad. Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por ley. el
secreto, como excepción al principio de publicidad de los actos de los tribunales puede ser absoluto (cuando se
impide el acceso a las partes y a terceros) o relativo (cuando se impide el acceso a los terceros, pero no a las partes).
8. Sedentariedad. Los tribunales deben ejercer sus funciones en un lugar fijo y determinado. Excepcionalmente los
TOP pueden funcionar en localidades aisladas situadas fuera del lugar de asiento, cuando fuere necesario para la
aplicación de justicia.
9. Pasividad. Los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, salvo en los casos que la ley les
faculte a proceder de oficio. Se conoce como Ppio dispositivo. Su contrapartida es el Principio Inquisitivo, que
implica que el juez puede iniciar el procedimiento de oficio y realizar todas las diligencias tendientes a determinar
los hechos. En nuestro país, existe una primacía de la pasividad de los tribunales. Tratándose del proceso penal, no
se contempla caso alguno en que el JG pueda dar curso a una investigación, debiendo hacerlo siempre el MP.
Tampoco se contemplan en este sistema, las medidas para mejor resolver.
En materia civil, donde rige casi exclusivamente el principio dispositivo, podemos encontrar algunas excepciones donde el
juez actúa de oficio: declarar la nulidad absoluta cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato, no dar curso a la
demanda que no contenga los 3 primeros números del 254 CPC (individualización del tribunal y las partes), en el juicio
ejecutivo el juez puede denegar la ejecución si el título estuviera prescrito (3 años), el juez puede y debe declarar la
incompetencia absoluta para el conocimiento de la causa y se encuentra facultado para declarar de oficio la nulidad de lo
obrado y rechazar los incidentes impertinentes.
10. Competencia común. El legislador pretende que los tribunales conozcan de toda clase de asuntos, tanto civiles
como penales. Sin embargo, a medida que avanza la complejidad de las materias o necesidad de que se fallen
rápidamente, se han creado tribunales especiales. Asimismo, la ECS ha establecido salas especializadas en materias
civiles, penales, constitucionales, contencioso adminstrativas, laborales, etc. A contar de este año ha comenzado a
funcionar en la ICA la 11ma. Sala para el conocimiento de los tribunales tributarios y aduaneros.
11. Inavocabilidad. Ningún tribunal puede avocarse el conocimiento de causa pendientes en otro, a menos que la ley
le confiera expresamente esta facultad. También recibe aplicación este principio en la regla de la prevención o
inexcusabilidad. Excepciones: Ministros en Visita para ciertas actuaciones en materia civil y militar, acumulación
de autos en materia civil, arbitraje que se acuerda respecto de un asunto pendiente.
12. Inexcusabilidad. Reclamada su inetrvención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrá excusarse
de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión. Deberá
resolver por medio de la equidad.
13. Gratuidad. Las partes no deben remunerar a las personas que ejercen la actividad jurisdiccional, puesto que son
funcionarios públicos. Por otra parte, debe contarse con asesoría legal gratuita a través de abogados de turno,
corporación de asistencia, DPP y beneficio de pobreza, para que existe igualdad en la protección de los derechos.
14. Autogeneración incompleta. En el nombramiento de jueces, el poder judicial propone y el ejecutivo escoge y
nombra. Tratándose de miembros de la ECS también interviene el Senado, quien debe aprobar la elección del
Presidente de la República.
Los Ministros y FJ de la ECS serán nombrados por el Pdte Rep, eligiéndolos de una nómina de 5 personas que
propondrá la misma ECS, con acuerdo del Senado.
Los Ministros y FJ de la ICA, serán nombrados por el Pdte Rep, eligiéndolos de una terna propuesta por la ECS.
Los jueces letrados serán designados por el Pdte Rep, a propuesta en terna de la ICA respectiva.
15. Estatuto de los jueces. Para un adecuado nombramiento y ejercicio de la jurisdicción, establece ciertos requisitos
y fases, así como algunas prohibiciones.
Los jueces pueden ser nombrados como propietarios, interinos o suplentes; si nada se dice al respecto, se entiende que la
designación ha sido en calidad de propietario.
Se establece que no pueden ser simultáneamente jueces de una misma ICA los parientes consanguíneos o afines en línea
recta, ni los colaterales que se hallen dentro del segundo grado de consanguinidad ni afinidad.
Se establece que las funciones judiciales son incompatibles con toda otra actividad remunerada con fondos fiscales, o
municipales, con excepción de los cargos docentes hasta un límite de 12 horas semanales.
En general, todos los cargos del PJud se proveen previo concurso.
A. Instalación. Se trata del momento en que ellos pueden comenzar a ejercer la función, y está configurada por dos
elementos: NOMBRAMIENTO y JURAMENTO.
Los miembros de la ECS prestan juramento ante el Pdte del mismo tribunal; los miembros ICA ante el Pdte de la respectiva
ICA; y los jueces de letras prestan juramento ante el Pdte de la ICA respectiva.
B. Prohibición de los jueces. Se aplican también a los demás funcionarios judiciales y tienen por finalidad evitar
distracciones en el ejercicio de su actividad:
Ejercer la abogacía, salvo en causas personales, de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos o pupilos.
Los jueces no pueden desempeñarse como árbitros.
Los jucees no pueden expresar opinión anticipada de los asuntos que van a conocer.
Los jueces se encuentran afectos a la prohibición de adquirir cosas o derechos litigiosos de los juicios que conocen.
No pueden adquirir pertenencias mineras dentro de su territorio jurisdiccional.
Los funcionarios judiciales no pueden participar en actividades políticas.
16. Continuidad. Siendo la jurisdicción un Poder deber del estado, debe proveerse una contínua administración de
justicia. Ello se logra con dos instituciones: Subrogación e integración.
Subrogación. Es el reemplazo automático que opera por el sólo ministerio de la ley, respecto de un juez o de
un tribunal colegiado, que está impedido para el desempeño de sus funciones. Respecto de los colegiados opera
la subrogación cuando TODO el tribunal está impedido o inhabilitados; si falta sólo un juez opera la integración.
La subrogación opera en caso de muerte, enfermedad, permiso administrativo, implicancia o recusación, retardo
o ausencia.
Juez de garantía. Si no hay otro juez del mismo juzgado que lo pueda subrogar, lo hará el juez de competencia común, de
la misma comuna o agrupación de comunas, y a falta de éste el secretario letrado del mismo. Si no es posible aplicar estas
reglas se subrogará por el juez de garantía más cercano, de jurisdicción de la misma ICA o el juez de competencia común
más cercano o el secretario letrado del mismo.
Juez del TOP. Cuando una sala TOP no pueda constituirse conforme a la ley por falta de jueces que la integren, subrogará
un juez del mismo TOP, y a falta de éste, uno de otro TOP de la misma jusridicción ICA. Si ello no es posible, lo subrogará
un JG de la misma comuna que no haya intervenido en la etapa de investigación.
Juez de letras. Será subrogado por el secretario letrado. Si no es abogado, solo puede dictar providencias de mera
substanciación.
Corte de Apelaciones. Si en una sala no queda miembro hábil, el conocimiento del asunto se deferirá a otra sala del mismo
tribunal, si no, a otra corte de acuerdo al listado art 216 COT.
Corte Suprema. Si hay inhabilidad de la totalidad de sus miembros será integrada por ministros de ICA Santiago, llamados
por antigüedad.
Integración. Se trata del reemplazo por el solo ministerio de la ley, de uno o alguno, de los miembros de un
tribunal colegiado que estén impedidos o inhabilitados para el desempeño de sus funciones.
Cortes de apelaciones: Miembros no inhabilitados del mismo tribunal; Fiscales Judiciales; Abogados integrantes.
Designados anualmente. Una sala no podrá ser integrada por mayoría de abogados integrantes. Las partes podrán recusar a
un max de dos (total) sin expresión de causa antes del comienzo de la audiencia.
Corte Suprema: Si la falta o inhabilidad afecta a menos de la mayoría de los miembros o de la sala, se integra con:
Miembros no inhabilitados del mismo tribunal.
Fiscales.
Abogados integrantes. Designados por el PRep.
Si la falta o inhabilidad afecta a más de la mayoría de los miembros o de la sala, se integrará con ministros
de la ICA Santiago en orden de antigüedad.
a) Juzgados de Letras. Son tribunales ordinarios, unipersonales, letrados de derecho y permanentes, que ejercen
jurisdicción normalmente sobre el territorio de una comuna o agrupación de comunas y en los cuales reside la plenitud de
la competencia contenciosa y no contenciosa de 1ª instancia.
La función recae en el Juez de letras (SS), cuenta con un secretario y personal de secretaria variables.
Pueden ser de competencia común o en lo civil
Común. 2 jueces, un administrador jefe, 5 adm 1ro…además los que tienen asuntos de familia cuentan a su
cargo con un consejero técnico. Uno de los jueces es presidente una vez por año, comenzando por el más
antiguo.
Organización. En unidades administrativas.
o De Sala. Org y asistencia a las audiencias.
o De Atención de Público.
o De administración de causas. Manejo y registro. Notificaciones y otros.
o De servicios. Soporte técnico y apoyo.
o Cumplimiento. Ejecución de las resoluciones y demás títulos.
b) Juzgados de Garantía. Se trata de tribunales ordinarios, generalmente colegiados en su composición, pero siempre
unipersonales en cuanto a su funcionamiento, letrados, de derecho y permanentes, que ejercen sus facultades sobre una
comuna o agrupación de comunas y conocen en primera o única instancia de todos los asuntos penales.
Los JG tienen la misma categoría de los jueces de letras y en consencuencia, requieren ser abogados y haber aprobado un
curso habilitante que la Academia Judicial impartirá al efecto.
Tienen la plenitud de la competencia en única instancia para conocer de los asuntos penales que se contemplan en el CPP,
con excepción de aquellos que se entregan al conocimiento de los TOP. Excepcionalmente, conocen en primera instancia
de aquellos asuntos apelables.
Se clasifican en JG de comunas, agrupación de comunes, capital de provincia y de asiento de Corte. Su superior jerárquico
es la ICA respectiva.
Competencia:
Es competente para conocer de los delitos que se produzcan en el territorio de su competencia. El delito se considera
cometido en el lugar donde se haya dado inicio a su ejecución. La competencia no se verá alterada por verse
comprometidos intereses fiscales.
En general, el JG conoce de las diligencias previas al JO.
Asegurar los derechos del imputado y demás intervinientes en el proceso penal.
Dirigir personalmente las audiencias que procedan.
Dictar sentencia en el procedimiento abreviado, como tribunal de primera instancia. También en el procedimento
simplificado.
Conocer y fallar las faltas penales a través del procedimiento monitorio (faltas sin reclusión) y del procedimiento
simplificado; en ambos casos, en única instancia.
Conocer y fallar las faltas e infracciones en la Ley de Alcoholes.
Hacer ejecutar las condenas y medidas de seguridad, y resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución.
Otorgar las respectivas autorizaciones cuando el MP desee realizar actuaciones que prive, restrinja o perturbe derechos
establecidos en la CP80.
c) T de Juicio Oral en lo Penal. Son tribunales ordinarios, colegiados en cuanto a su composición y funcionamiento,
letrados, de derecho y permanentes, que ejercen sus facultades sobre una comuna o agrupación de comunas, y conocen en
única instancia de los asuntos penales encomendados por el CPP.
Tienen la categoría de jueces de letras y requieren ser abogados que hayan aprobado el curso que imparte la Academia
Judicial al efecto.
El número de jueces que compone un TOP varía desde un mínimo de 3 jueces hasta un máximo de 27, y funcionan en Salas,
integradas por 3 de sus miembros. Sin perjuicio de lo anterior, podrán integrar también cada sala otros jueces en calidad de
alternos, con el sólo propósito de subrogar.
Estos tribunales hacen excepción al principio de sedentariedad, al permitir su traslado fuera del lugar donde ejercen su
función permitiendo la aplicación oportuna de la justicia penal.
Tienen competencia especial pues conocen de las materias que el CPP les encomiende exclusivamente. Son los encargados
de conocer y fallar las causas que lleguen al juicio oral.
Cada sala será dirigida por un juez presidente de sala. La integración de las salas se determinara por sorteo anual.
La distribución de causas se hará de acuerdo al procedimiento aprobado por el comité de jueces, a propuesta del juez
presidente.
Competencia:
Conocer y juzgar las causas por crimen o simple delito, salvo aquellas cuyo conocimiento y fallo corresponda a los JG.
Es decir delitos de acción penal pública.
Resolver la libertad o PP de los imputados puestos a su disposición.
Resolver los incidentes que se produzcan durante el juicio oral.
Conocer y resolver todas las cuestiones y asuntos que les encomiende la ley RPA.
El juez presidente del Comité de Jueces se encarga de velar por el correcto funcionamiento del tribunal, y tendrá los
siguientes deberes y atribuciones:
Preside el Comité de Jueces.
Debe relacionarse con la Corporación Administrativa del PJud en todas las materias.
Proponer al Comité de Jueces el procedimiento objetivo y general para la distribución de causas.
Evaluar al administrador y calificar al personal teniendo a la vista la evaluación del administrador.
Unidades Administrativas:
1º. Sala: organización y asistencia en audiencias.
2º. Atención de público: proporciona atención, orientación e información al público.
3º. Servicios: necesidades materiales, físicas e informáticas del tribunal.
4º. Administración de Causas.
5º. Apoyo a testigos y peritos.
d) Tribunales Unipersonales de Excepción. Se trata de integrantes que forman parte de un tribunal superior colegiado, de
competencia territorial que sólo se constituyen para conocer de determinadas causas una vez que el conflicto en que deben
intervenir se ha suscitado. Son:
Ministro de Corte de A.
Presidente de la C de A de Santiago.
Ministro de la CS.
Presidente de la CS.
e) Las Cortes de Apelaciones. Son tribunales ordinarios, colegiados, letrados, de derecho y permanentes que normalmente
ejercen competencia de segunda instancia como superiores jerárquicos, y cuyo territorio jurisdiccional comprende una o
varias provincias o una región o parte de ella. Existen 17 ICA.
Están compuestas por un número variable de jueces llamados “ministros”, uno de los cuales es su Pdte. El presidente de
ICA dura un año, desde el 1º de marzo y se desempeña por los Ministros del Tribunal, turnándose por orden de antigüedad,
en la categoría correspondiente del escalafón. Son los superiores jerárquicos de los JG, Top y jueces de letras, y dependen
de la ECS.
También tienen fiscales judiciales y relatores.
Cuentan con un secretario que es Ministro de Fe pública, encargados de autorizar las providencias, despachos y autos que
emanen de la Corte.
Cada corte tiene el nº de empleados de secretaria que la ley determine.
Pueden tener funcionamiento ordinario y extraordinario, de acuerdo a si existe o no retardo. Existe retardo cuando dividido
el total de causas en estado de tabla y de las apelaciones que deban conocerse en cuenta, por el número de salas, el cuociente
es superior a 100. En el funcionamiento ordinario, es decir, cuando no hay retardo la ICA trabaja en Pleno, pero ello en la
práctica constituye la excepción.
En el funcionamiento extraordinario la ICA se divide en salas integradas por 3 miembros cada una. Para completar los
miembros, las salas se completan con FJ y abogados integrantes.
Competencia de la ICA
Única Instancia. En sala:
o Recurso de Casación en la forma contra sentencias dictadas por:
Jueces de letras.
Uno de sus ministros.
Definitivas de 1ra instancia dictadas por jueces árbitros.
o Recurso de Nulidad. Sentencias D en materia penal, de acuerdo a la CPP.
o Recursos de Queja contra: jueces de letras, Policía Local, jueces arbitro, y demás órganos que ejerzan
jurisdicción dentro de su territorio.
o Recursos de hecho.
o Consulta en causas civiles.
o Extradición activa.
o Solicitudes sobre negación de ciertas actuaciones procesales.
o Recusaciones contra jueces de letras o uno de sus ministros.
Tramitación ante las ICA. Cuando el asunto sometido a conocimiento de las ICA requiere tramitación antes de ser
resuelto, el asunto pasará a la “Sala Tramitadora”, que es la Primera Sala cuando la ICA se componga de varias salas. Sus
resoluciones pueden ser dictadas por un solo ministro. Si el asunto no requiere tramitación previa, o ésta ha sido cumplida,
el asunto deberá entrar a conocerlo en Sala o en Pleno, según corresponda.
De este modo, el Pdte ICA debe confeccionar la tabla individualizando las causas con el caratulado, señalar el día en que
deberá verse y el número de orden que le corresponde. Suele agregarse el nombre del relator y mediante abreviaturas la
materia del recurso. La tabla debe fijarse en un lugar visible.
Para que se proceda a la vista de la causa el día fijado, es menester que previamente se instale el tribunal. La instalación
del tribunal, la hará el Pdte ICA llamando a los funcionarios que deben integrar cada sala y levantar un acta con la
instalación donde se indicará el nombre de los ministros asistentes e inasistentes.
Se iniciará la audiencia procediéndose a la vista de las causas de acuerdo al orden establecido en la tabla. Sin embargo, este
orden puede verse alterado por el retardo, cuando hayan causas con preferencia de vista o alguno de los abogados se
encuentre alegando en otra sala.
También es posible que se produzca la suspensión de la vista de la causa y que no se vea ese día. Ello puede impedirlo el
examen de las causas colocadas en lugar preferente de la tabla, falta de miembros del tribunal, muerte del abogado
patrocinante o de su cónyuge o parientes cercanos, o por solicitarlo así las partes. Cada parte puede hacer uso de este derecho
una sola vez, solicitándolo por escrito hasta las 12 horas del día hábil anterior a la audiencia correspondiente. En las causas
penales no procede la suspensión salvo por impedirlo el examen de las causas preferentes, solicitud de común acuerdo,
porque el abogado tenga otra vista o porque el tribunal lo ordene.
Llegado el momento en que deba iniciarse la vista de la causa se realizará el anuncio, que consiste en fijar el respectivo
número de orden que se mantendrá fijo hasta que se pase a otro asunto.
Anunciada la causa debe procederse a su relación. Previamente el relator debe informar a las partes en caso de que el
tribunal esté integrado por personas que no figuran en el acta de instalación para que puedan hacer valer sus implicancias y
recusaciones; asimismo, debe dar cuenta al tribunal de todo vicio u omisión sustancial que note en el proceso. Luego deberá
hacer la relación, entendida como la exposición oral y sistemática para informar suficientemente al tribunal del asunto
que debe resolverse. Ello se hará en presencia de los abogados que se hubieran anotado para alegar. En el proceso penal
no existe relación.
Concluida la relación, se dará inicio a los alegatos, que consisten defensas orales que pueden hacer los abogados
habilitados para el ejercicio de la profesión. También pueden hacerlo los postulantes de las CAJ. Durante la vista de las
causas está prohibido presentar defensas escritas o leer minutas; sin perjuicio de que al final del alegato, los abogados
puedan dejar a disposición del tribunal una minuta de su alegato.
Los abogados alegarán en el orden en que hayan interpuesto sus recursos. La duración de los alegatos se limitará a media
hora y en el caso de recursos de casación, a una hora. Con los alegatos finaliza la vista de la causa.
La omisión de la vista de la causa puede acarrear la nulidad del fallo vía casación en la forma, puesto que se trata de un
trámite esencial.
Finalizados los alegatos esta podrá ser fallada de inmediato o quedar en acuerdo. Ello ocurirrá cuando el tribunal decrete
una medida para mejor resolver, el tribunal mande a informar en derecho o el tribuna resuelve dejarla en acuerdo para hacer
un mejor estudio de ella. Las causas civiles deben fallarse en un plazo no superior a 30 o 15 días y tratándose de causas
penales, éstas serán falladas de inmediato y si ello no fuere posible, en un día y hora en que dará a conocer a los intervinientes
en la misma audiencia.
Los acuerdos en las ICA se toman con los jueces que hayan asistido a la vista de la causa. Si ello no fuera posible por
enfermedad, muerte o destitución se procederá a una nueva vista. Los acuerdos se toman por mayoría absoluta de votos y
se designará a un ministro redactor de la sentencia. El fallo llevará el nombre de su redactor y de los ministros que hayan
sostenido una opinión contraria.
d) Corte Suprema. Es el de más alta jerarquía y tiene la superintendencia directiva, económica y correccional de todos los
tribunales de la nación, salvo el constitucional, Tricel, Trib Electorales Regionales y TM en tpos de Guerra.
Es un tribunal ordinario, permanente de carácter colegiado, letrado y de derecho, que ejerce jurisdicción sobre todo el
territorio de la república y funciona, al igual que las C de A en pleno y en salas y conoce los asuntos en cuenta y previa vista
de causa.
Su labor fundamental es conocer los recursos de casación en el fondo y los recursos de revisión.
Conformación:
- Presidente, nombrado por la misma Corte entre sus miembros, cada dos años.
- 21 Ministros.
- Fiscal Judicial.
- 8 Relatores.
- Secretario, pro-secretario y personal de secretaria.
Funcionamiento. La ECS funciona ordinariamente dividida en tres salas especializadas o en pleno. Extraordinariamente,
funciona en 4 salas especializadas; ello será determinado por un auto acordado de la misma ECS. Las salas deberá funcionar
con no menos de 5 ministros cada una, y el pleno con la concurrencia de a lo menos 11 de sus miembros. No puede haber
mayoría de abogados integrantes.
Tramitación. Corresponde al presidente, no existe sala tramitadora, debiendo despachar la cuenta diaria y dictar los decretos
de mera sustanciación. El conocimiento podrá hacerse previa vista o en cuenta.
Las causas no se sortean para tabla, sino que el presidente las asigna de acuerdo a la especialización de cada sala. El primer
día hábil de marzo de cada año el Pdte debe hacer su cuenta pública.
Competencia de ECS:
o Sala.
Única instancia.
Recurso de casación en el fondo.
Recurso de casación en la forma, contra stcia dictada por C de A o Trib Arbitral de 2da
instancia, constituida por árbitros de d°, en que hayan conocido negocios de competencia de
dichas cortes.
R de Nulidad contra stcia definitiva, cuando le corresponda de acuerdo a la ley Procesal Penal.
Recurso de Queja. Aplicación medida disciplinaria. Pleno.
Recurso de revisión.
Solicitudes de acuerdo a la Ley procesal, para determinadas actuaciones. Negarse a
proporcional información, oponerse a la entrada o registro de ciertos lugares, etc.
Segunda Instancia.
Apelaciones contra stcias de C de A, en los Rec de Amparo.
Apelaciones contra stcias de C de A, en los Rec de Protección.
Resoluciones sobre causas civiles contra miembros o fiscales de ICA.
Resoluciones que recaigan sobre, Querella de Capítulos.
Recurso de Queja en juicio de cuentas contra stcias de 2da instancia dictadas con falta y abuso.
Todos los asuntos que las leyes especiales les encomienden y que no estén expresamente entregados al pleno.
o Pleno.
Apelaciones de desafueros a Senadores y Diputados.
Apelaciones en juicios de amovilidad conocidos en primera instancia por las ICA o el Pdte ECS.
Apelaciones a calificaciones efectuadas por C de A o por Fiscal Judicial.
Ejercer facultades administrativas disciplinarias y económicas, sin perjuicio de las entregadas a las
salas.
Efectuar calificaciones anuales a los Ministros de C de A y funcionarios de CSup.
Informar al PRep, cuando solicite informes sobre la administración de justicia.
Informar modificaciones que se propongan a la LOC, relativa a la org y atribuciones de los T.
Conocer y resolver la concesión o revocación de la libertad condicional, en los casos en que se
hubiere impuesto el presidio perpetuo calificado.
Contiendas de competencia que se susciten entre autoridades políticas o administrativas y los
tribunales inferiores de justicia.
Reclamación por pérdida de la nacionalidad.
Asuntos que las leyes especiales les encomienden expresamente.
ARBITRAJE.
Concepto. Los tribunales arbitrales son aquellos servidos por jueces árbitros. Art 222 COT “Se llaman árbitros los jueces
nombrados por las partes, o por la autoridad judicial en subsidio, para la resolución de un asunto litigioso”.
Por regla general, las partes pueden designar el número de partes que deseen para la resolución del conflicto.
Clasificación de los árbitros en cuanto a las materias en que puede recaer el arbitraje:
a) Arbitrajes Prohibidos. Son aquellas que no pueden someterse a arbitraje, sino que deben ser resueltas por la
justicia ordinaria porque normalmente puede estar comprometido el interés gral. Si ocurre que un árbitro es
designado para la resolución de una de estas materias, NO TENDRÁ JURISDICCIÓN y menos competencia. Las
materias de arbitraje prohibido son:
Cuestiones que versen sobre alimentos.
Cuestiones sobre separación de bienes.
Causas criminales.
Causas de policía local.
Causas en que deba ser oído el FJ.
b) Arbitraje Obligatorio o forzoso. Las materias de arbitraje forzoso son de exclusiva competencia del árbitro, sin
perjuicio de que los interesados puedan resolverlos por si mismos de común acuerdo, cuando todos los interesados
tengan la libre disposición de sus bienes. Las materias de arbitraje forzoso son:
Liquidación de sociedad conyugal, colectiva civil, encomandita civil y de las comunidades.
La partición de bienes.
Las cuestiones a que diere lugar la presentación de cuenta del gerente o liquidador de las sociedades y demás juicios
de cuentas. Se refiere específicamente a las objeciones que se realicen respecto de una cuenta.
Las diferencias que se produzcan entre los socios de una sociedad anónima, colectiva o encomandita comercial.
c) Arbitraje facultativo. Aquellos que las partes pueden o no someter a arbitraje según les parezca. Es la regla general,
puesto que las partes pueden someter voluntariamente todos los conflictos rrespecto de los cuales el legislador no
lo hubiera prohibido o de los cuales el legislador haya establecido obligatoriamente que deben ser sometidos a
arbitraje. SIEMPRE TIENE SU FUENTE EN LA VOLUNTAD DE LAS PARTES.
b) El Testamento. El testador puede hacer la partición en su mismo testamento o designar en este instrumento a la
persona que efectuará la partición. Sin perjuicio de lo anterior, debemos tener presente que en la partición prima el
principio de la autonomía de la voluntad y los herederos podrían efectuar la partición de común acuerdo. Incluso,
pueden impugnar la designación del árbitro hecha por el testador por estar afectado por alguna causal de implicancia
o recusación.
c) La resolución judicial. Es una fuente supletoria de la voluntad de las partes en cuanto a la designación del árbitro.
En el arbitraje forzoso las partes tienen la obligación de someter el asunto al conocimiento de un árbitro. Si las
partes no llegan a acuerdo en la designación del árbitro, opera la resolución judicial. Tratándose del arbitraje
facultativo, el origen puede ser el compromiso o la cláusula compromisoria. Si el árbitro designado mediante
compromiso no acepta el cargo, éste no produce sus efectos y el conflicto vuelve a conocimiento de los tribunales.
En la cláusula compromisoria el árbitro se designa con posterioridad a la celebración del acto; si las partes no llegan
a acuerdo en la persona del árbitro, también opera la resolución judicial como fuente.
d) Voluntad de las partes. Se manifiesta en el sentido de sustraer el asunto de la jurisdicción ordinaria y entregarlo a
la decisión de un juez árbitro. En el arbitraje facultativo, la voluntad de las partes se manifiesta mediante el
compromiso y la cláusula compromisoria.
Contrato de compromiso. Convención por la cual, las partes sustraen determinados asuntos litigiosos, presentes o futuros,
del conocimiento de la Jción Ordinaria y lo someten al conocimiento y fallo de uno o más árbitros que señalan en el mismo
acto.
B. Elementos de la naturaleza.
1º. Facultades con que se nombra al árbitro; si las partes no lo señalan se entiende que es como árbitro de derecho.
2º. Lugar y tiempo en que debe desarrollarse el arbitraje. Si no se expresa lugar, se entenderá que deberá desarrollarse en
el lugar donde se ha celebrado el compromiso; si no se expresa tiempo, se entenderá que el árbitro debe avacuar su encargo
en el término de dos años desde la aceptación. Este plazo puede ser prorrogado y suspenderse cuando el conocimiento de
los autos se haya elevado a un tribunal superior.
3º. Número de árbitros para la resolución del conflicto.
4º. El procedimiento al que debe sujetarse el árbitro. Si no lo señalan las partes, la ley establece las normas mínimas de
procedimiento (oir a los interesados, recibir y agregar al proceso los instrumentos que le presenten, dar su fallo conforme a
la prudencia y la equidad).
5º. Los trámites que se considerarán esenciales. Ello para efectos de recurrir de casación en la forma contra la sentencia
de un árbitro arbitrador. Si no se mencionan los únicos trámites esenciales son el emplazamiento de las partes y la agregación
de los instrumentos presentados oportunamente.
C. Elementos accidentales. Renuncia a los recursos, o reserva del recurso de apelación en contra de la resolución de
árbitros arbitradores, designando quienes conocerán del recurso de apelación. La renuncia a los recursos nunca
puede contemplar la casación en la forma ni al recurso de queja, por más amplia y general que sea.
Cláusula compromisoria. Es un contrato mediante el cual se sustrae el conocimiento de determinados asuntos litigiosos
de los tribunales ordinarios, actuales o futuros, para entregarlos a la decisión de un árbitro que no se designa en ese instante,
pero que las partes se obligan a designar con posterioridad.
B. Elementos de la Naturaleza. No tiene elementos de la naturaleza, puesto que es un contrato innominado. Sin
embargo, se ha entendido que se le aplicann las mismas reglas del compromiso (facultades del árbitro, lugar y
tiempo en que debe desarrollar el encargo, número de árbitros, procedimiento, trámites esenciales).
C. Elementos Accidentales. Los que las partes estimen en virtud del principio de autonomía de la voluntad.
Contrato de Compromisario. Es aquel por el cual una persona se obliga a desempeñar el cargo de árbitro entre personas
que litigan, y éstos a remunerar sus servicios con un honorario.
Generalmente este contrato no se celebra y se entiende celebrado cuando el árbitro acepta el cargo. Si se producen diferencia
en el cobro de los honorarios entre el árbitro y las partes, lo resolverá la justicia ordinaria a través del juicio de cobro de
honorarios.
Efectuado el nombramiento, procede su notificación. El árbitro debe aceptar el cargo y jurar desempeñarlo con la debida
fidelidad y en el menor tiempo posible. La notificación se realiza personalmente y no existe inconveniente en que el árbitro
manifieste al receptor si acepta o no el cargo. Si acepta, debe jurar. También puede jurar ante el secretario del tribunal
cuando se reserva aceptar con posterioridad.
El juramento del árbitro es un requisito de validez del arbitraje y si se omita conlleva su nulidad.
TIPOS DE ÁRBITROS. O calidad de los jueces considerando sus atribuciones. Su importancia radica en el procedimiento,
forma en que dictarán sentencia y capacidad de las partes para otorgar una u otra calidad. Estos pueden ser de derecho,
arbitro arbitrador y mixto:
a) Árbitros de Derecho. Falla con arreglo a la ley y se somete, tanto en la tramitación como en el pronunciamiento de la
sentencia a las reglas de los jueces ordinarios, según la naturaleza de la acción deducida.
b) Árbitros arbitradores o amigables componedores. Aquel que falla con arreglo a la prudencia y equidad, no está
obligado a ajustarse en el procedimiento y fallo a otras reglas que las señaladas por las partes, en el acto constitutivo
de compromiso. Si las partes no señalan nada, sólo tendrá que sujetarse a las normas mínimas, art 636:
- Oír a los interesados.
- Recibir y agregar las presentaciones.
- Recibir la causa a prueba, si es necesario.
- Practicar las diligencias que estime necesarias.
- Practicar solo o con Ministro de Fe los actos que decrete.
- Consignar por escrito los hechos y cuyo testimonio exigan los interesados, si son necesarios para el fallo.
- Dictar stcia en el sentido que la prudencia y equidad le dicten.
c) Árbitros mixtos. En los casos en que la ley lo permita podrán concederse al árbitro de derecho, facultades de
arbitrador, en cuanto al procedimiento y limitarse, al pronunciamiento de la sentencia definitiva, la aplicación
estricta de la ley. Tramitará como los arbitradores y fallará como árbitro de d°.
Procedimento arbitral. A él deben sujetarse los árbitros mixtos y los árbitros arbitradores si las partes no le han señalado un
procedimiento específico (los árbitros de derecho deben sujetarse al procedimiento de los tribunales ordinarios, de acuerdo
a la naturaleza de la acción deducida). La primera resolución del árbitro después de haber aceptado el cargo y prestado
juramento, será citar a las partes a una audiencia para determinar las partes, el conflicto y el procedimiento.
- Notificaciones. Personalmente o por cédula, salvo que las partes acuerden otra por unanimidad. No hay E diario.
- Ministro de fe. Actuario, lo designa el árbitro, sin perjuicio de la inhabilidades que las partes puedan hacer valer.
Gralmente secretarios, receptores y notarios, salvo que no exista o esté inhabilitado.
- Testigos. Solo aquellos que presten declaración voluntaria, pues carece de imperio. Si no concurre debe pedir al T°
ordinario que practique la diligencia acompañando los antecedentes, el que podrá tomarla o cometerla al árbitro asistido
de un ministro de fe.
- Exhortos. Cada vez que necesite la colaboración del T° ordinario, acompañando los antecedentes necesarios.
- Pluralidad de árbitros. Todos deben concurrir al pronunciamiento de la sentencia como a cualquier otro acto de la
substanciación del juicio, a menos que las partes acuerden otra cosa. De no existir mayoría en el pronunciamiento de
la sentencia o resolución habrá que distinguir si es o no apelable.
No apelable en arbitraje voluntario. Queda sin efecto el compromiso.
No apelable en arbitraje forzoso. Se nombran otros árbitros.
Apelable. Cada opinión es una resolución distinta y se eleva al T de alzada para que resuelva.
RECURSOS.
- Árbitros de D° y mixtos. Las stcias son susceptibles de apelación y casación en la forma y fondo. Conoce el T°
ordinario que corresponda o el que se hubiera establecido por las partes como T arbitral de 2da Instancia. Las partes
mayores de edad pueden renunciarlos. También procede el recurso de queja ante la ICA respectiva del lugar donde
se celebró el compromiso.
- Árbitros arbitradores.
o Apelación. Por regla general no procede. Procede sólo cuando las partes en el compromiso se reservan el
recurso para otros árbitros del mismo carácter que designan, es decir, ante un tribunal de árbitros
arbitradores de segunda instancia.
o Casación en la forma. Conoce el T° ordinario que corresponda, salvo que las partes lo hubieren renunciado
o sometido al conocimiento de otro tribunal arbitral. Procede por infracción de los trámites esenciales que
hayan establecido las partes y si no hubieren establecido trámites esenciales por falta de emplazamiento de
las partes y no agregar documentos al proceso.
o Casación en el fondo. No procede pues nunca habrá infracción de ley.
o Recurso de queja. Procede contra la sentencia definitiva conjuntamente con el recurso de casación en la
forma.
Concepto de Prueba. Es la acción y el efecto de probar, que es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad
de una afirmación. La prueba es un conjunto de actos procesales que se realizan en el proceso para permitir al tribunal
alcanzar la convicción necesaria para la resolución del conflicto.
Acepciones de la palabra prueba: como medio de prueba, como el período u oportunidad para rendir la prueba, como la
acción o el acto mismo de probar.
La Verdad: todo tribunal busca el establecimiento de la verdad durante el proceso. En este sentido, podemos distinguir:
1. Verdad Real: se busca cuando el tribunal no está enmarcado en normas rígidas para apreciar libremente los hechos.
Es la verdad que normalmente se busca dentro y fuera del expediente, concordante con un sistema probatorio de
libre convicción.
2. Verdad Material: se busca cuando el tribunal se encuentra enamrcado en un sistema que determina cuáles son los
medios de prueba, la oportunidad para hacerlos valer, el procedimiento para rendirla y el valor. El tribunal
únicamente extrae la verdad del expediente, concordante con un sistema de prueba tasada.
Existe un verdadero derecho a la prueba que puede considerarse como dentro del derecho a la defensa o independiente de
éste, pero en cualquier caso es un presupuesto necesario del debido proceso.
Carga. Art 1698 CC “incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o estas”. Excepcionalmente la
ley invierte el peso de la prueba en determinadas ocasiones. Determinar a quién pertenece la carga de la prueba es útil tanto
para el juez, para saber a qué litigante atribuir las consecuencias de la falta de prueba sobre un punto, y en relación a las
partes, para saber quién debe probar un determinado hecho si no quieren sufrir dichas consecuencias.
Por tanto, el demandante tiene la carga de probar los hechos que configuran su pretensión, y que ha señalado en la demanda.
El demandado, a su turno, deberá probar los hechos que configuran sus excepciones. En el proceso civil el objeto de la
prueba son los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que el tribunal haya determinado como tales en la
resolución que recibe la causa a prueba. La recepción de la causa a prueba y, por lo tanto, es un trámite esencial, y junto con
establecer el objeto de la prueba permitirá abrir el término probatorio:
Hecho sustancial: aquel que forma de manera tan esencial el conflicto, que sin su prueba no es posible adoptar
resolución alguna.
Hecho pertinente: no integra se forma esencial el conflicto, pero se vincula a él y es necesario para la resolución.
Hecho controvertido: es aquel respecto del cual existe discrepancia entre las partes.
El objeto de la prueba se genera a través de los escritos del período de discusión: demanda, contestación, réplica, dúplica, y
los relativos a la reconvención, cuando proceda. Excepcionalmente podrá rendirse prueba sobre hechos ocurridos con
posterioridad al período de discusión, mediante la ampliación de la prueba.
En el proceso penal, se ha señalado que no se puede hablar de carga de la prueba, pero en cualquier caso el imputado no
debe probar su inocencia. El fiscal en su acusación y el querellante en su acusación particular deberán ofrecer la prueba para
acreditar los hechos en que se fundan sus respectivas acusaciones. El objeto de la prueba está dado por todos los hechos y
circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento. Para estos efectos, se entiende
como hecho pertinente toda prueba que verse sobre hechos contenidos en la acusación.
En el proceso penal, una especie de hecho consentido se encuentra en la posibilidad de que en la APJO se celebren
convenciones probatorias entre las partes.
2. Hechos evidentes. Se vinculan con el progreso de la ciencia y ciertos conocimientos incorporados al acervo
cultural del juez, como también con las máximas de experiencia.
3. Hechos notorios. Aquellos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado
círculo social, en el tiempo en que se produce la decisión. Se trata de circunstancias fácticas que son parte del acervo de una
comunidad en un tiempo y espacio determinados.
En el proceso civil, la ley faculta al tribunal para resolver de plano aquellas peticiones que se funden en el hecho notorio.
Ello deberá señalarlo en la resolución que recibe la causa a prueba.
En el proceso penal, la prueba rendida sobre el hecho notorio debe ser excluida en la APJO.
4. Hechos presumidos. La presunción tiene como elemento un hecho base o conocido, el cual mediante una
actividad racional, lleva a determinar un hecho desconocido. Las presunciones pueden ser:
Presunciones Legales. Es el legislador quien establece un hecho presumido, partiendo de un hecho base. Pueden
ser de derecho, cuando no admiten prueba en contrario, o simplemente legales, cuando es posible rendir prueba a fin de
destruir el hecho presumido.
Presunciones Judiciales. Son aquellos hechos que deduce el juez de ciertos antecedentes que constan en el
proceso. Las reglas al respecto, se determinan en:
1712 CC: para constituir plena prueba las presunciones judiciales deben ser graves, precisas y concordantes. Deben ser
dos o más.
426 CPC: una sola presunción puede constituir plena prueba cuando, a juicio del tribunal, tenga caracteres de gravedad y
precisión suficientes para formar su convencimiento.
La limitación consiste en que no pueden probarse mediante presunciones los actos o contratos que requieran solemnidad.
En el proceso penal no se regulan las presunciones legales ni judiciales, pues que rige el sistema de la sana crítica. No se
admiten las presunciones de derecho en materia penal.
Limitaciones a la Prueba. Se trata de aquellos casos en que el sistema probatorio impide la utilización de un medio de
prueba:
1º. En el proceso civil, los únicos medios de prueba son los enumerados taxativamente en la ley, de modo que las partes
no pueden realizar actividad probatoria que no se encuentre legalmente autorizada. Aquellos medios que se hayan
generado por el avance de la tecnología deben asimilarse a uno de los medios autorizados por la ley para poderlos
hacer valer en juicio.
En el proceso penal puede probarse por cualquier medio producido e incorporado en conformidad a la ley. El
tribunal determinará la forma de incorporarlo al procedimiento, adecuándolo al medio de prueba más análogo.
2º. No es posible la utilización de un medio de prueba que la ley haya señalado para ciertos y determinados casos o
procesos, como por ejemplo, la limitación a la prueba de testigos cuando se trate de una obligación que exceda las
2 UTM.
3º. La prueba puede ser excluida por razones de impertinencia o inutilidad. En el proceso penal, precisamente esta es
una de las actividades que se realizarán en la APJO.
4º. La prueba ilícita es prueba prohibida. Es prueba ilícita aquella obtenida por medios ilícitos, recogida con
infracción a las leyes y normas constitucionales. La prueba ilícita es inadmisible en el proceso, aun cuando verse
sobre hechos relevantes y pertinentes. En el proceso penal, la prueba ilícita debe ser exlcuida en la APJO.
Valoración. El juez debe determinar la eficacia que tienen los medios que se le han presentado para formar su convicción.
El art 341 señala la disponibilidad de la prueba, determinando si los medios que establece la ley, son ampliables o no por
otros.
Por último se establece su apreciación comparativa, señalando de entre ellos a cual debe darse preferencia. El art 428 señala
que entre dos o más pruebas contradictorias y a falta de ley que resuelva los tribunales preferirán el que crean más conforme
a la verdad.
o Legal o Tasada. La valoración es hecha por la ley, señalando al juez el criterio que debe seguir en cada
caso. Este sistema se caracteriza por la existencia de leyes reguladoras de la prueba que establecen tanto los medios de
prueba de que se pueden valer las partes, el valor de cada uno de ellos, la forma en que las partes deberán rendir su prueba
y la manera en que el tribunal debe apreciarlos.
o Sana crítica. Corresponde al correcto entendimiento humano. Se basa en criterios de lógica y experiencia.
El sistema de la sana crítica es un sistema de valoración libre de la prueba, que reconoce dos limitaciones fundamentales:
El juez debe actuar de acuerdo a las leyes de la lógica.
El juez debe aplicar las máximas de experiencia.
Es el sistema que utiliza nuestro sistema procesal penal. Por regla general, este sistema no puede revisarse a través de la
casación en el fondo.
El proceso civil reconoce la sana crítica en ciertas instituciones:
En juicios de policiía local y de arrendamiento se permite apreciar la prueba según las reglas de la sana crítica.
La fuerza probatoria del dictamen de peritos también puede apreciarse según las reglas de la sana crítica.
A.-Prueba Instrumental. Es aquella por la cual se tiende a la determinación fehaciente de un hecho que ya expiró en el
tiempo, y al que la ley otorga determinados efectos de credibilidad, por estar representados en un documento idóneo.
Instrumento. Todo escrito por el cual se consigna un hecho. Tienen este carácter, todos los escritos que sirven para
acreditar los hechos en juicio.
Instrumento Público o Autentico. Es el autorizado con las solemnidades legales por competente funcionario. 1699
CC.
El 342 del CPC, señala que se consideran como públicos en juicio, siempre que a su otorgamiento se hayan cumplido
las disposiciones legales que dan este carácter:
o Los documentos originales. Son aquellos en que consta el acto mismo o en los que se ha suscrito y pueden
tener o no matriz.
o Las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriban para que hagan fe respecto de toda persona, o
a lo menos, respecto de aquellas contra quienes se hacen valer.
o Las copias no objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de 3ro día. Citación.
o Las copias que siendo objetadas, sean cotejadas y halladas conforme con sus originales o con otras copias
que hagan fe respecto de la parte contraria.
Cotejo, diligencia que consiste en comparar un documento con otro. Puede ser de documentos, en caso que
tengan una matriz o de letra cuando no la tenga.
o Los testimonios que el T° mande agregar durante el juicio, autorizados por su secretario u otro funcionario
competente, sacados de originales o de copias cotejadas.
o Los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada.
Iniciativa para la producción de prueba instrumental. Por RG las partes, excepcionalmente el T° como
MMR. Art 159 N°1.
Forma de acompañarlos: Distinguir:
o Presentados por la parte. Con citación. Si se acompañan en la demanda la contraria tendrá el plazo de
contestación para impugnarlos. En caso de instrumentos traducidos la contraria tendrá 6 días para pedir que
se revise la traducción por un perito.
o En manos de un tercero o de la contraria. Se pide la exhibición, siempre que tenga relación directa con
el juicio y que no sea secreto o confidencial. Los gastos de la exhibición son de cargo del solicitante. Si se
rehúsa sin justa causa, puede el juez aplicar multas o apremios y la pérdida del d° a hacerlos valer en apoyo
de su defensa, salvo que el solicitante los haga valer también.
Oportunidad para rendirla. Hasta el vencimiento del término probatorio en primera y hasta la vista de la
causa en segunda. La vista de la causa no se suspende, pero el T° no la puede fallar sino vencido el plazo de
citación o el apercibimiento, si lo hubiere.
Instrumentos otorgados fuera de Chile. Deben presentarse debidamente legalizados (autenticidad de las
firmas y carácter de los funcionarios). Art 345.
Valor probatorio.
o Entre las partes. Hacen PP acerca de:
Hecho de haberse otorgado por las personas y en la forma que expresa y Fecha.
Hecho de haberse efectuado las declaraciones.
Declaraciones dispositivas. Expresan consentimiento.
Declaraciones enunciativas. Se refieren a los hechos y por RG no hacen PP, salvo que tengan
relación directa con lo dispositivo del acto. Ej características del inmueble en la CV.
o Frente a terceros. Hacen PP.
Hecho de haberse otorgado y fecha.
Hecho de haberse efectuado las declaraciones.
Declaraciones dispositivas. Expresan consentimiento.
Declaraciones enunciativas. Valen como confesión extrajudicial contra quien las formula, este no
podrá hacerlas valer contra un tercero.
Impugnación. Actividad de la parte contra quien se hacen valer, destinada a destruir su fe probatoria.
o Por falta de autenticidad. Será falso si:
No ha sido otorgado.
No se ha autorizado por el funcionario que señala.
No ha sido otorgado por las personas que señala.
Las declaraciones no corresponden a las efectuadas.
Para demostrar la autenticidad se permite cualquier medio de prueba y puede ser utilizada por las partes y
terceros. Pero al tratarse de escrituras públicas la ley exige en cuanto a los testigos y que sean 5, contestes
del hecho y de sus circunstancias esenciales, sin tachas, legalmente examinados y que den razón de sus
dichos, los que deben acreditar que quien dice haber asistido personalmente al otorgamiento estaba fallecido
o fuera del lugar de otorgamiento. Finalmente la prueba será apreciada de acuerdo a la sana crítica.
o Por nulidad. Por no haberse cumplido las formalidades legales de acuerdo a la naturaleza del acto o no
haber sido otorgada por competente funcionario. La nulidad debe ser declarada por Res J, mientras tanto
produce todos sus efectos.
o Por falsedad de las declaraciones. Señala que las declaraciones no corresponden a la realidad, ya sea por
error, dolo o simulación. Se refiere al mérito probatorio del instrumento, por lo que no genera incidente, se
resuelve en la sentencia.
Forma de hacer valer las impugnaciones.
o Vía Principal. En procedimiento declarativo, demandando que el instrumento no es válido.
o Vía Incidental. Por Impugnación en la respectiva citación.
Instrumentos Privados. Es todo escrito otorgado por particulares en que se deja constancia de un hecho. Tendrá
valor probatorio una vez reconocido o mandado a tener por reconocido. El reconocimiento puede ser:
o Expreso. Cuando el otorgante lo declara, en el mismo juicio, otro diverso o en instrumento público.
o Tácito. Cuando acompañado en el proceso y puesto en conocimiento, esta no lo objeta por falsedad o falta
de integridad dentro del 6to dia.
Reconocimiento de los IPriv. Se tendrán por reconocidos. Art 346:
o Declaración en juicio del otorgante.
o Declaración del otorgante en otro juicio o instrumento público.
o Puesto en conocimiento de la contraria, esta no alega su falsedad o falta de integridad dentro del 6to día,
debiendo el tribunal apercibirlo al respecto. Si se acompañan en la dda, el plazo es el del emplazamiento.
o Cuando se declare por resolución judicial.
Como se acompañan.
o Emanan de un tercero. Con citación, debiendo citar al tercero como testigo para que ratifique.
o Emanan de la contraparte. Bajo apercibimiento de ser tenidos por reconocidos si no los objeta dentro de
6to día. Art 346 N°3. Salvo que se acompañen en la dda.
Causales de impugnación. Solo pueden ser objetados por:
o Falsedad. No haber sido otorgados por la forma y personas que señala.
o Falta de integridad. No ser completos.
Cualquier otra causal no genera incidente, el tribunal determinará su veracidad al valorar las pruebas rendidas.
Valor probatorio.
o Emanado de la contraparte. Reconocido o mandado tener por reconocido por el juez, tendrá carácter del
instrumento público, respecto de quienes suscribieron y a quienes se les ha transferido sus derechos y
obligaciones.
o No reconocido ni mandado a tener por reconocido. Carece de valor.
o Emanado de terceros. Para que tenga valor, es presido que el tercero comparezca y declare como testigo
reconociendo el instrumento. Tendrá el valor de declaración de un testigo singular.
Fecha.
o Respecto de las partes. Una vez reconocido, la que indica el documento.
o Respecto de terceros. Adquiere fecha cierta en los siguientes casos:
Al fallecimiento de alguno de los otorgantes.
Fecha en que se incorpora en algún registro público.
En que conste que ha sido presentado en juicio o que se haya tomado razón del mismo.
La fecha en que lo haya inventariado en funcionario público competente.
Autorizado ante notario. En general no es más que un testigo para probar la autenticidad, pero en algunos casos
la ley le da un carácter especial, como los instrumentos mercantiles que adquieren mérito ejecutivo.
Cotejo de letras. Comparar la letra o firma de un documento privado con otro indubitado.
B.-Prueba Testimonial. Es un medio de prueba que consiste en la declaración que bajo juramento y en las condiciones que
señala la ley hacen o formulan en el juicio las personas que tienen conocimiento de los hechos controvertidos en el pleito.
Art 1708, 1709 y 1911 del CC y 359 a 384 del CPC.
Clasificación de los testigos.
- Considerando la forma en que conocen de los hechos.
o Presenciales o de vista. Relatan hechos percibidos por sus propios sentidos.
o De oídas. Hechos conocidos por los dichos de otras personas.
o Instrumentales. Aquellos que han concurrido al otorgamiento de un instrumento público o privado.
- Según las circunstancias del hecho.
o Singulares. Coinciden en el hecho fundamental sobre el cual deponen difiriendo en las circunstancias
accesorias del mismo.
o Contestes. Cuyas declaraciones coinciden plenamente en su objeto y en los antecedentes que los rodean o
acceden a él. Están de acuerdo en el hecho y en las circunstancias accidentales.
Oportunidad para rendirla. Puede ser producida en 1ra instancia y únicamente dentro del término probatorio.
Excepcionalmente el T° superior puede ordenar como MMR la prueba testimonial sobre hechos que no figuren en
la prueba rendida en autos, siempre que la testimonial no se haya podido rendir en 1ra instancia y que tales hechos
sean considerados como estrictamente necesarios para una acertada resolución del juicio. El T° superior determinará
los hechos y abrirá un término especial de prueba por no más de 8 días, la lista deberá presentarse, dentro del
segundo día de notificada la resolución por estado.
Por RG se produce a iniciativa de parte y excepcionalmente por el T° como MMR. Art 159 CPC.
Capacidad para ser testigo. Toda persona que la ley no declare inhábil.
o Inhabilidades absolutas. Puede ser por falta de capacidad física o intelectual 1 al 5 del 357, o puede
fundarse en la falta de probidad, como las causales del 6 al 9 del mismo art.
o Inhabilidades relativas. Art 358, falta de imparcialidad.
Parentesco 1 y 2.
Amistad o enemistad. Hechos graves que califica el T°. N°7.
Vínculo de dependencia. 4 y 5.
Tutela o curatela. Art 3.
Interés directo o indirecto en el juicio. N°6.
N° de testigos admisibles sobre cada hecho. De acuerdo al 372 pueden declarar sólo 6 testigos por cada hecho y
únicamente los que figuren en la lista de testigos, sin embargo, puede admitirse otro en casos muy calificados y
jurando que no tuvo conocimiento de ello al tiempo de formar la nómina.
Ante quien se rinde. Por el juez o por uno de los Ministros si es colegiado, en presencia de las partes y sus abogados
si concurren. Art 365.
Las Tachas. Son los medios que establece la ley para hacer efectivas las inhabilidades que ella señala. Deben
oponerse ante que declare el testigo, deben ser claras y específicas. Si es tachado puede ser reemplazado por otro.
No impiden el examen del testigo, la legalidad de la tacha y su comprobación la aprecia el juez en la sentencia
definitiva. El T° podrá de oficio repeler de oficio a aquellos que notoriamente aparezcan comprendidos en el 357.
Valor probatorio. Distinguir:
o T de Oídas. Base de una presunción judicial. Sin embargo es válido cuando oyó decir a una de las partes,
en cuanto esclarece el hecho que se investiga.
o Presenciales. Apreciarán la fuerza probatoria de acuerdo a:
1 Tsgo imparcial y verídico. Presunción judicial, que puede constituir PP, cuando a juicio del T°
tenga carácter de gravedad y precisión suficiente para formar su convencimiento.
Dos o más contestes en el hecho y sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente
examinados y que den razón de sus dichos. Puede constituir plena prueba cuando no haya sido
desvirtuada por otra prueba en contrario.
Cuando las declaraciones de los testigos de una parte sean contradictorias con las de otra. Se
tendrán por ciertos los que parezcan estar mejor instruidos, tengan mejor fama, más imparciales o
verídicos o más conformes con las demás pruebas del proceso. Los testigos se pesan.
Cuando reúnan igual condición de ciencia e imparcialidad. Se cuentan.
Cuando sean iguales en número y cantidad. Se tiene por no probado el hecho.
Cuando las declaraciones de una misma parte son contradictorias. Las que favorezcan a la
parte contraria se considerarán presentadas por ésta.
C.-Prueba Confesional. Es el reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad de un hecho que puede producir
en su contra consecuencias j°. Por ella se reconoce o declara sobre la efectividad de un hecho que le sirve de fundamento a
las peticiones de la contraria. También se puede solicitar como medida prejudicial art 273 N° 1, o provocada por el T° como
MMR.
Admisibilidad. Procede en todo caso, salvo las excepciones legales.
Requisitos.
- Capacidad.
- Recaer sobre los hechos del juicio. Art 385
- Voluntaria.
Clasificación.
Considerando ante quien se presta la confesión.
o Judicial. La que se presta ante el T° que está conociendo de la causa.
Espontánea. Se presta voluntariamente. RG escritos.
Provocada. Se produce a requerimiento de la parte contraria o del T° y se obtiene a través de la
absolución de posiciones.
Expresa. Se rinde en términos formales y explícitos.
Tácita. Cuando la ley autoriza al juez para tener por confesado un hecho concurriendo las
circunstancias que ésta señala.
o Extrajudicial. Se efectúa fuera de todo juicio, en presencia de la parte que lo invoca o de un tercero, o ante
T° incompetente.
Verbal.
Escrita.
Atendiendo a su naturaleza.
o Pura y simple. Se reconoce un hecho sin agregar circunstancias que modifiquen o restrinjan sus efectos.
o Calificada. Se reconoce el hecho agregando circunstancias modificatorias que alteran su esencia o nat j°.
Es efectivo que recibí dinero, pero en donación no préstamo.
o Compleja. Reconoce el hecho pero agrega otro destinado a destruir sus efectos. Lo recibí pero se compensó
con otra obligación.
Según los efectos que produce.
o Divisible.
o Indivisible.
Confesión judicial. Aquella prestada ante el T° que conoce de la causa, ante agente consular (fuera del territorio) u otro T°
por delegación. La provocada es la absolución de posiciones y las posiciones son las preguntas que formula la contraparte,
para que las conteste bajo juramento, y que se refieren a hechos controvertidos en el pleito.
Oportunidad. Salvo excepciones legales, todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, contestada sea la
dda, sobre hechos del juicio, cuando lo exija la contraparte o el tribunal. Se puede solicitar hasta el vencimiento del
término probatorio en 1ra y hasta la vista de la causa en 2da, y no suspende el procedimiento. Solo lo puede exigir
hasta dos veces en 1ra y una en 2da, pero si se alegan hechos nuevos, podrá exigirse una vez más.
Forma de expresar los hechos. Pueden expresarse en forma asertiva o interrogativa, pero siempre en términos
claros y precisos. Esto tiene gran importancia para el caso que el absolvente no concurra.
Ante quien se efectúa. Art 388 Si el T° no comete al Secretario o a otro M de F la diligencia, mandará citar para
día y hora determinado, deberá recibir por si mismo la declaración si alguna de las partes lo pide.
Exención de la obligación de comparecer a confesar. Presidente, Ministros, Senadores, Diputados etc.
Sanción por no comparecencia. Se volverá a citar bajo los apercibimientos del 394 y siguientes.
o Si los hechos están categóricamente afirmados y el litigante no concurre al segundo llamado, o
compareciendo, se niega a declarar o da respuestas evasivas. Se le da por confeso en aquellos hechos que
estén categóricamente afirmados en el escrito que pidió su declaración.
o Si no están categóricamente afirmados. El T° podrá imponer multas, arrestos y exigir la declaración, si la
otra parte lo solicita podrá suspender el pronunciamiento de la sentencia hasta que la declaración se preste.
Se podrá solicitar plazo, siempre que tenga fundamento plausible y el tribunal lo otorgará si lo estima
indispensable. La resolución que lo concede será inapelable.
Leídas las declaraciones por el receptor y ratificadas por el absolvente, serán firmadas por el juez, el
declarante y las partes (si están presentes), las autorizará el receptor, quien hace de actuario en las
incidencias.
Forma de pedir la confesión. Por escrito se pide que se cite a la contraria a absolver posiciones, se acompaña un
pliego de posiciones que se mantiene en custodia hasta la audiencia, la resolución se notifica por cédula.
Confesión extrajudicial. La que se presta fuera del juicio que actualmente se tramita o ante tribunal incompetente pero
que ejerce jurisdicción.
Valor probatorio. Distinguir:
- Extrajudicial. Base o indicio de presunción judicial. Art 398.
Si es verbal, se acepta sólo en los casos en que se admite la prueba testimonial y éste será un testigo de oídas. Si es
escrita y se ha prestado en presencia de la parte que la invoca o ante juez incompetente, será presunción grave. Si
se ha prestado en juicio diverso y entre las mismas partes podrá constituir PP existiendo motivos poderosos.
- Judicial.
o Si versa sobre hechos personales del confesante, produce PP según el 1713 del CC, salvo que se trate de
actos y cttos que sólo se prueban por sus solemnidades o casos exceptuados por ley, como d°s irrenunciables
o asuntos de estado civil. No se recibirá prueba en contrario, salvo excepción.
o Si no versa sobre hechos personales también producirá PP de acuerdo al 399 del CPC. Pero en este caso
puede desvirtuarse por otras pruebas.
Revocabilidad. Por RG la confesión es irrevocable, pero excepcionalmente se puede admitirse prueba en contrario e incluso
abrirse un término probatorio cuando se alega error de hecho y se justifica esa circunstancia. Sobre hechos no personales
no es necesario alegar error de hecho.
Divisibilidad de la confesión. Radica en saber si la contraparte puede valerse de lo que le favorezca y rechazar lo que le
perjudica, por RG no art 401. Pero el código establece ciertas excepciones, distinguiendo la naturaleza de la confesión:
- Pura y simple. Un solo hecho, indivisible.
- Calificada. Indivisible
- Compleja. Reconoce un hecho pero agrega otro, en éste caso será de primera clase si son hechos desligados entre
sí, y en éste caso es divisible. Si es de segunda clase, es decir, hechos relacionados entre si, podrá dividir la confesión
desvirtuando uno de ellos. Ej. confiesa que recibió el dinero, pero que pagó.
D.- Inspección Personal del Tribunal. Medio probatorio que consiste en el examen que practica el tribunal por sí mismo
de hechos o circunstancias materiales controvertidas en el proceso para adquirir la convicción acerca de su verdad. Los
hechos que el juez constate por sus sentidos producen plena prueba.
Particularidad. Única ocasión en que el juez puede trasladarse a un lugar distinto de su territorio jurisdiccional.
Iniciativa.
o De la Parte. Como medida prejudicial o durante el juicio, hasta el vencimiento del término probatorio. Solo
en 1ra instancia.
o De Oficio. En aquellos casos en que la ley expresamente lo ordena y si el tribunal lo estima pertinente para
esclarecer los hechos. En 1ra en cualquier estado de la causa y en 2da, solo como MMR
Valor probatorio. Produce PP en cuanto a las circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca en el
acta como resultado de su propia observación.
E.- Informe de Peritos. Es el medio de prueba que consiste en oír el dictamen de personas que tienen conocimientos
especiales en determinadas materias y que dicen relación con el asunto controvertido. Art 409 al 425.
Clasificación.
- Peritaje Obligatorio. Casos en que la ley lo disponga u ordene que se resuelva en juicio práctico o previo informe.
Art 409 y 410.
- Peritaje Facultativo. Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales de
alguna ciencia o arte. O sobre puntos de d° referentes a alguna legislación extranjera.
Oportunidad. De oficio en cualquier estado del juicio y a petición de parte, hasta el vencimiento del término
probatorio.
Designación. Una vez que se ha accedido, se cita a las partes a una audiencia, fijando día y hora, se realiza con la
parte que asista. La resolución se notifica por cédula. Si se apela, el recurso se lleva adelante sólo después de
efectuada la designación. En la audiencia deberán acordar:
- Determinar N° de peritos y designarlo.
- Calidad aptitudes y títulos que deban tener.
- Puntos materia del informe.
Si las parte se ponen de acuerdo el tribunal se estará a ello. Si no, el nombramiento lo hace el T°, quien no podrá
nombrar a ninguna de las dos primeras personas propuestas por las partes.
Se presume que no están de acuerdo si no asisten todas.
El T° nombrara de la lista confeccionada por la C de A, las partes tendrán 3 días para deducir oposición.
El perito debe ser notificado y aceptar el cargo, jurando desempeñarlo fielmente.
Valor Probatorio. La aprecia el juez de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Si hay desacuerdo entre el nuevo
perito y los anteriores el T° aprecia libremente, tomando en cuenta los demás elementos del juicio.
F.- Presunciones. Son las consecuencias j° que la ley o el T° infiere a ciertos antecedentes o de hechos conocidos para
llegar a establecer un hecho desconocido y controvertido en el proceso.
Se discute que no debería estar en el código.
Clasificación.
- Legales.
o De D°. No admiten prueba en contrario. En algunas es necesario rendir prueba para establecer la
premisa.
o Simplemente legales. Pueden ser desvirtuadas rindiendo prueba que acredite que el hecho
presumido no es verdadero.
- Judiciales. La ley confunde el término indicio con presunción. Indicio es un antecedente o circunstancia
conocida o probada, que por sí solas no permiten convicción, sino que requieren la deducción del juez. Los
deduce el juez de cualquier otra prueba rendida, pero hay casos en que los establece la ley.
Los indicios no alcanzan a ser medios de prueba, pero son antecedentes que le permiten al juez extraer de
los medios conocidos, otros que se desconocen.
Valor probatorio. El 1712 del CC exige que las presunciones sean graves, precisas y concordantes, debiendo
señalar que los indicios deben serlo, para ser consideradas presunciones. El art 426 señala que puede constituir PP
si a juicio del T° tiene carácter de gravedad y precisión suficiente.
Ejemplo. Los testimonios de oídas.
A través del recurso de apelación, el tribunal ad quem está facultado para conocer tanto de los hechos como del derecho.
A través del recurso de casación en la forma, si se omiten los fundamentos de hecho y derecho que el fallo debe contener
la sentencia podría ser atacada por este medio.
Casación en el fondo. Recurso de nulidad extraordinario de competencia de la Corte Suprema. Procede respecto de
sentencias pronunciadas con infracción a la ley y cuando dicha infracción ha influido sustancialmente en lo dispositivo del
fallo. Es precisamente cuando se ha cometido una infracción en las leyes reguladoras de la prueba, habiéndose fallado un
asunto considerando una prueba no admitida por la ley, u otorgando a un medio de prueba un valor distinto al señalado en
la ley. Por ejemplo: La alteración del onus probandi, o dando por establecida la existencia de un contrato sobre bienes raíces
por simple instrumento público.
Se ha señalado que no corresponde hablar de carga de la prueba en el proceso penal. El imputado no debe probar su
inocencia, sino que el fiscal en su acusación y el querellante particular en su acusación particular, deberán ofrecer la prueba
de que valdrán para acreditar sus imputaciones. El objeto de la prueba en el juicio oral está dado por todos los hechos
y circunstancias pertinentes para la solución del caso sometido a enjuiciamiento. Para estos efectos, se entiende como
hecho pertinente toda prueba que verse sobre hechos contenidos en la acusación.
En el proceso penal, una especie de hecho consentido (que no requiere prueba) se encuentra en la posibilidad de que en la
APJO se celebren convenciones probatorias entre las partes. Asimismo, el juez no puede contradecir los principios de la
lógica, las máximas de la experiencia ni los conocimientos científicamente afianzados (hecho evidente). Por su parte, la
prueba que recaiga sobre el hecho notorio, debe ser excluida en la APJO.
Libertad de prueba. Todos los hechos para la solución del caso pueden ser probados por cualquier medio e incorporados
de conformidad a la ley. Cualquier elemento idóneo y apto para producir fe y el tribunal establecerá la forma de
incorporación, adecuándola en lo posible al medio de prueba más análogo.
Limitaciones a la prueba. Las limitaciones a la prueba son aquellos casos en que dentro de un sistema probatorio se impide
la utilización de un determinado medio de prueba. El código contempla casos de prueba que no es permitida:
Durante la APJO el juez de garantía está expresamente facultado para excluir aquellas manifiestamente
impertinentes o inútiles.
Medios obtenidos con infracción a derechos y garantías constitucionales. Se trata de la prueba ilícita, que es
prueba prohibida en todo caso, aunque verse sobre hechos pertinentes y relevantes. El juez debe excluirla en
la APJO.
Sustituir la declaración de testigos y peritos, con la lectura de registros en que consten anteriores declaraciones o
documentos. (se permiten ayuda memorias).
Se prohíbe dar lectura a registros y documentos que den cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la Policía
o el MP.
Incorporar antecedentes relativos a las salidas alternativas o la tramitación del procedimiento abreviado.
Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, sin contradecir los ppios de la lógica, las
máximas de la experiencia y los conocimientos científicos afianzados. Se aplica el sistema de la sana crítica.
Prueba de las acciones civiles. Se sujeta a las normas civiles en cuanto al peso de la prueba y al CPP en cuanto a la
procedencia, oportunidad, forma y apreciación. Art 324.
Tienen gran importancia por cuanto tienen aplicación general en todos los procedimientos regulados por el CPC, siempre
que el procedimiento no tenga una reglamentación especial. Asimismo, tienen aplicación en procedimientos civiles
especiales regulados por leyes especiales como el arrendamiento de predios urbanos o ante los tribunales de familia, siempre
que no tengan una regulación especial. En el proceso penal, también existe remisión a estas normas cuando no se opongan
a las normas que regulan dicho proceso.
El proceso es la secuencia de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver mediante un juicio de
autoridad, el conflicto sometido a su decisión. El procedimiento es el conjunto de formalidades externas que organiza el
desarrollo del proceso hasta el cumplimiento de su fin.
Debido Proceso Legal. Se encuentra consagrado en nuestra CP80 en el art. 19 N°3 al señalar que “toda sentencia de un
órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador
establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.
El precepto es aplicable a cualquier órgano que ejerza jurisdicción, y a toda resolución, no sólo a la sentencia propiamente
tal. Contenido del debido proceso legal:
1. Derecho a que el proceso se desarrolle ante un juez imparcial e independiente. El juez no debe tener relación con
alguna de las partes (imparcialidad) ni debe tener relación con otros poderes del Estado (independencia). Para ello,
se ha ideado el sistema de las implicancias y recusaciones.
2. Derecho al juez natural. Implica que el juez no puede ser designado especialmente para la solución de un
determinado conflicto. Por ello, el art. 19 N°3 señala que “nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino
por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del
hecho”.
3. Derecho a la acción y defensa.
4. Derecho a un defensor. Derecho a defensa letrada, a través de la DPP y la CAJ.
5. Derecho a un procedimiento conducente a una pronta resolución del conflicto.
6. Derecho a un procedimiento que contemple la existencia de un contradictorio. De allí la importancia del sistema
de notificaciones que permita poner en conocimiento de las partes lo que ocurre con la causa.
7. Derecho a un procedimiento que permita a las partes rendir prueba. Sin embargo, se reconoce como límite aquella
prueba ilícita que en el procedimiento penal el JG está obligado a excluir durante la APJO.
8. Derecho a un procedimiento que contemple igualdad de tratamiento de las partes dentro del mismo.
9. Derecho a un procedimiento que contemple la existencia de una sentencia destinada a resolver el conflicto. De
allí la importancia de la cosa juzgada como elemento de certeza jurídica.
10. Derecho a un recurso que permita impugnar las sentencias que no emanen de un debido proceso. Para ello se
han contemplado los recursos de nulidad y casación.
A. De conocimiento. Aquellos en que el juez determina quién tiene el derecho. Es posible distinguir:
Meramente Declarativos. Su fin es la declaración de un derecho, reconocer una situación jurídica prexistente sin
que se le imponga al perdidoso ninguna condena ni la modificación de una situación determinada. Se busca eliminar
la situación de incertidumbre, y si bien la sentencia produce el efecto de cosa juzgada no requieren del ejercicio de
la acción.
Constitutivos. Procuran sentencias que junto con declarar un derecho, producen un nuevo estado jurídico, creando,
modificando o existiendo un estado anterior. Generalmente estas sentencias tampoco son susceptibles de ejecución.
B. De ejecución. Este tipo de procedimientos buscan conseguir el cumplimiento forzado de una obligación que no ha sido
satisfecha y que consta en un título. Se dividen de acuerdo a la obligación de que se trate:
Procedimientos ejecutivos de obligaciones de dar.
Procedimientos ejecutivos de obligaciones de hacer.
Procedimientos ejecutivos de obligaciones de no hacer.
II. PENALES. Se utilizan para sancionar a quienes infrinjan o alteren el orden público o alteren el orden y la paz
social. Los procedimientos se clasifican en atención a la pena asignada al ilícito:
Faltas. Son conocidos por los JG en procedimiento monitorio o simplificado.
Crímenes o Simples Delitos. Pueden ser de acción penal privada, acción penal pública y de acción penal pública
previa instancia particular.
Las partes son los sujetos de la relación jurídico procesal y los efectos de las sentencias sólo van a afectarlos a ellos, por
regla general. Son las personas que sostienen ante el tribunal una contienda jurídica actual y referida a sus propios derechos.
El demandante es quien solicita la declaración o protección de su derecho y el demandado es la parte en contra de quien se
pide esa declaración o protección. En el proceso penal, encontramos a los intervinientes que son el fiscal (sujeto activo), el
imputado (sujeto pasivo), el defensor, la víctima y el querellante.
2) Elementos Objetivos. Compuesto por el conflicto sometido por las partes a conocimiento del tribunal:
PRETENSIÓN Y EXCEPCIÓN.
Pluralidad de Partes litigantes o Litis Consorcio. La relación procesal puede ser simple o múltiple.
- Simple. Un dte y un ddo.
- Múltiple. Una o ambas partes están formadas por varios colitigantes o Litis consortes.
- Mixto. Pluralidad de demandantes y demandados.
Según la forma en que se solicta la condena de los varios demandado puede ser:
Eventual. El actor no persigue la concesión de todas las acciones sino una sola de ellas, según el orden de prelación
señalado en el mismo petitorio.
Alternativo. La parte ejercita en una misma demanda dos o más acciones, pero solicitando que el juez se pronuncie
sobre una de ellas.
Sucesivo. Se formula una petición subordinada a la estimación de otra que le precede.
El Litis consorcio regulado en el CPC es voluntario y originario y puede originarse en las siguientes situaciones:
1º. Cuando varias personas deducen una misma acción encontra del mismo sujeto pasivo.
2º. Cuando varias personas deducen una o varias acciones emanadas del mismo hecho.
3º. Cuando la ley expresamente permite proceder por muchos o contra muchos.
En estos casos, y siendo iguales las acciones o defensas, es obligatorio actuar conjuntamente por procurador común.
El nombramiento debe regirse por las siguientes reglas:
- Por acuerdo de las partes.
- Dentro del término razonable que señale le tribunal.
- A falta de acuerdo, lo hará el tribunal debiendo recaer en procurador del n° o en el procurador de una de las
partes que haya concurrido.
- Si la omisión es de alguna de las partes, el nombramiento valdrá para todas.
Revocación. Por acuerdo unánime de las partes o por el tribunal a petición de alguna de esas partes, habiendo motivos
fundados se podrá revocar el mandatario común. Los procedimientos a que de lugar se siguen en cuaderno separado y no
suspenden la causa. La revocación surtirá efecto sólo una vez que se haya constituido un nuevo procurador.
El Ius Postulandi es el conjunto de requisitos que habilitan a una persona para formular peticiones ante un tribunal. Es
otorgado únicamente a las personas a quienes el legislador considera que, por sus conocimientos, pueden asumir la defensa
y representación de las personas ante los tribunales. Para poder representar a otra persona ante un tribunal es necesario
contar con las 3 capacidades: capacidad para ser parte o de goce, capacidad procesal o de ejercicio y ius postulandi. El ius
postulandi se traduce en el estudio de dos instituciones fundamentales: Patrocinio y poder o mandato judicial.
Mientras el Patrocinio se refiere fundamentalmente a la fijación de estrategias procesales (abogado patrocinante es el técnico
del derecho), el mandatario mira a la representación (procurador: técnico del procedimiento).
En nuestra legislación la órbita de cada uno no está absolutamente determinada ni diferenciada: se puede ser abogado
patrocinante y procurador a la vez, o se puede tener abogado patrocinante y procurador distinto. Nuestro sistema es mixto
con preeminencia de la obligatoriedad de representante. Sólo en ciertos casos se permite la comparecencia personal:
- En primera instancia: Lo normal es que deba comparecerse por abogado, estando excluida la comparecencia
personal.
- En segunda instancia: Ante la ICA se puede comparecer personalmente, a través de procurador del número, o
a través de abogado habilitado. Los alegatos sólo pueden ser hechas por abogado.
- Ante la ECS: se puede comparecer por abogado habilitado o procurador del número.
PATROCINIO.
Es un contrato solemne por el cual una persona encomienda a un abogado la defensa de sus D° ante los tribunales de justicia.
La diferencia con el mandato es que se encomienda la defensa de los derechos no la representación, en tanto el abogado
puede asumir ambas.
Para ser patrocinante se requiere ser abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.
Duración: este patrocinio que se constituye en la primera presentación durará todo el juicio, hasta el cumplimiento de la
sentencia, y siempre que no haya testimonio en el expediente de muerte, renuncia o revocación. Para los recursos de queja
y de casación (forma y fondo) se requiere constituir un nuevo patrocinio.
Facultades de representación del patrocinante. El patrocinio no origina por si mismo representación, él es más bien el
técnico del D° y se refiere a la defensa o estrategia jurídica, en tanto que el procurador o mandatario es el técnico del proceso,
ahora bien, el patrocinante puede tomar la representación en cualquier instancia del juicio.
Extinción del Patrocinio. El abogado conserva el patrocinio y su responsabilidad mientras en el proceso no haya testimonio
de la cesación del mismo, puede terminar:
a) Cumplimiento o desempeño del encargo.
a) Renuncia. Debe poner en conocimiento del patrocinado, junto con el estado del negocio y conserva su
responsabilidad hasta que haya transcurrido el término del emplazamiento contado desde la notificación de la
renuncia, a menos que se haya designado con antelación a otro patrocinante.
b) Revocación. Por parte del patrocinado y puede ser expresa o tácita. Generalmente va aparejado de la designación
de un nuevo abogado.
c) Fallecimiento o incapacidad del patrocinante. Deberá el patrocinado nombrar a otro en su reemplazo en la primera
presentación que haga, bajo sanción de tener por no presentado el escrito.
MANDATO JUDICIAL.
Es el acto por el cual una parte encomienda a un procurador la representación de sus derechos en juicio. Tb llamado
procuraduría y quien lo ejerce es llamado procurador, mandatario judicial o apoderado.
Quienes pueden ser mandatarios judiciales o procuradores: Quienes tienen ius postulandi.
a) Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Aquel que no esté suspendido.
b) Procurador del N°. auxiliar de la administración de justicia encargado de representar a las partes.
c) Postulantes designados por la CAJ. Corporación de D° Público encargada de velar por la representación y defensa
j°, las personas que carecen de medios necesarios para contratar un abogado.
d) Estudiantes de D° de 3° a 5° año de las Universidades autorizadas.
e) Egresados de D°. hasta 3 años.
Forma de Constituir el mandato judicial. Es un contrato solemne y debe exhibirse el título que acredite su representación:
a) Por EP otorgada ante notario, oficial del RC o a quien la ley confiera esta facultad.
b) Acta extendida ante juez de letras o juez árbitro suscrita por todos los otorgantes.
c) Declaración escrita del mandante, autorizada por el Sec del T° que esté conociendo de la causa. En los J de G y T
de J O en lo P, la certificación le corresponde al Jefe de Unidad que tenga a su cargo la administración de causas.
Excepción a la obligación de designar abogado patrocinante y/o mandatario. Se trata de asuntos en los que las partes
pueden comparecer personalmente:
a) Cuando la ley exige la intervención personal de la parte. Confesión, conciliación.
b) Comunas en que el n° de abogados sea inferior a 4. Hecho que det la C de A respectiva.
c) Asuntos que conozcan los Jueces de Policía Local, salvo los de cuantía superior a 2 UTM, algunos ante los
Tribunales de Familia o los árbitros arbitradores.
d) Solicitud de pedimento de minas. Sin perjuicio de exigirse en trámites posteriores.
e) Recursos de amparo y protección.
f) Denuncias.
g) Por expresa autorización del juez. Atendida la Nat y cuantía del litigio, o las circunstancias que se hicieron valer,
sin perjuicio de exigir la intervención de abogado si la corrección del procedimiento lo aconsejare.
En aquellas ciudades en que rija la obligación referida y no existan entidades que presten asistencia gratuita, las personas
notoriamente menesterosas a juicio del tribunal, serán representadas por abogado de turno.
Término del mandato. Termina en general por las mismas razones que el civil, art 2163 CC. Con ciertas diferencias.
a) Por el desempeño del negocio para que fue constituido; se entiende hasta el cumplimiento de la sentencia definitiva.
b) Por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato. No opera
de pleno derecho, por tanto debe quedar constancia en el proceso de la expiración.
c) Por la revocación del mandante.
d) Por la renuncia del mandatario. Debe poner en conocimiento al mandante, junto con el estado del juicio, y durará
hasta transcurrido el término del emplazamiento.
e) Por la muerte o incapacidad del mandatario. No termina por la muerte del mandante.
f) Por la quiebra o insolvencia de uno o del otro.
g) Por la interdicción de uno o del otro.
h) Por la cesación de las funciones del mandante, si ha sido dado en ejercicio de ellas.
Responsabilidad del Mandatario. Por regla general, el abogado patrocinante no está afecto a ninguna responsabilidad por
el pago de honorarios, costas y demás cargas pecuniarias que se produzcan en el procedimiento. Los procuradores judiciales
responderán personalmente del pago de las costas generadas durante el ejercicio de sus funciones.
El tribunal deberá calificar las circunstancias y podrá aceptar o no la agencia oficiosa. Si la acepta, deberá señalar un plazo
razonable para la ratificación. Si no es ratificada, nulidad de todo lo obrado por el agente y el fiador deberá responder de
los perjuicios. Si se ratifica se confirma lo obrado por el agente, alzándose la fianza y continúa la tramitación del
juicio con el mandato judicial correctamente constituido.
EL EMPLAZAMIENTO
Es la notificación que se le hace a la parte para que dentro de un determinado plazo haga valer sus derechos.
Al demandante: Se le notifica la resolución que provee la demanda por estado diario. Para el demandante no constituye
emplazamiento.
II. Transcurso del plazo que la ley otorga al demandado para hacer valer sus derechos frente a la demanda
deducida en su contra.
No existe un plazo de emplazamiento único, sino que varía de acuerdo a los diversos procedimientos:
Juicio Ordinario: 15 días / 15 días + 3 / 15 días + 3 + tabla de emplazamiento.
Juicio Sumario: Se cita a un comparendo, que se desarrollará a los 5 días desde la última notificación (generalmente
del demandado) si el demandado es notificado en la comuna donde funciona el tribunal. / 5 días + tabla de
emplazamiento, si el demandado es notificado fuera de la comuna.
Juicio Ejecutivo: 4 días desde el requerimiento, si éste se hizo en la misma comuna del tribunal / 4 + 4 días si fue
requerido fuera de la comuna / 4 + 4 + tabla de emplazamiento si fue requerido fuera del territorio jurisdiccional
del tribunal.
El emplazamiento en primera o única instancia es considerado un TRÁMITE ESENCIAL PARA LA VALIDEZ DEL
PROCEDIMIENTO, a efectos de interponer el recurso de Casación en la forma. El demandado rebelde puede solicitar la
nulidad de todo lo obrado si acredita que no se ha hecho llegar copia de la demanda y resolución que recayó en ella o que
ellas no son exactas en su parte sustancial.
Elementos del Emplazamiento en la Segunda Instancia:
I. Notificación válida de la resolución que concede el recurso de apelación.
Esto ocurre en el tribunal de primera instancia. Se notifica por el estado diario.
II. Transcurso del plazo que la ley establece para comparecer ante el tribunal de segunda instancia.
El plazo comienza desde la certificación del secretario del tribunal de alzada del ingreso de los antecedentes
correspondientes del recurso de apelación. (Ingreso ICA). Este plazo varía de acuerdo a la ubicación de los tribunales de
1ra y 2da instancia:
3 días si el tribunal de primera instancia funciona en la misma comuna que el de alzada.
6 días si el tribunal de primera instancia funciona fuera de la comuna, pero en el mismo territorio jurisdiccional del
tribunal de alzada.
6 días + tabla si el tribunal de primera instancia funciona fuera del territorio jurisdiccional del tribunal de alzada.
Si las partes no comparecen ante el tribunal de segunda instancia en el plazo indicado, los efectos son los siguientes:
a) Si no comparece el apelante, se declara la deserción del recurso.
b) Si no comparece el apelado, se le tiene como rebelde por el solo ministerio de la ley y las resoluciones producirán
efectos para él desde que se pronuncien.
El emplazamiento en segunda instancia es un TRÁMITE ESENCIAL PARA LA VALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO, por
lo que su omisión es causal para el recurso de casación en la forma.
B. Efectos Civiles.
Se constituye en mora al deudor: interpelación judicial.
Se transforman en litigiosos los derechos para efecto de su cesión.
Se interrumpe civilmente la prescripción.
Transforma la prescripción extintiva del corto tiempo en largo tiempo.
ACCIÓN Y PRETENSIÓN
Para que se origine el proceso es necesario que se ejerza una acción, a fin de poner en movimiento el aparato jurisdiccional.
Debemos tener presente el principio de pasividad de los tribunales, quienes no pueden ejercer su ministerio sino a petición
de parte, salvo en los casos en que la ley los autorice para actuar de oficio. “nemo judex sine actore”. La acción va dirigida
al Estado (tribunales) y la pretensión va dirigida hacia el adversario.
Concepto de acción. Es el derecho de carácter constitucional que se reconoce para que las personas pongan en movimiento
el aparato jurisdiccional solicitando el reconocimiento de una pretensión.
Es uno de los tres conceptos básicos del D° Procesal, junto a jurisdicción y proceso.
CLASIFICACIONES DE LA ACCIÓN.
a) Según su objetivo y finalidad:
De condena. Persiguen que el demandado sea condenado una prestación determinada.
Declarativas. Persigue la mera declaración de una situación jurídica que en el hecho, aparece incierta.
Constitutivas. Producen un nuevo estado jº, cuyos efectos se extienden a futuro.
Ejecutivas. Tienden a obtener el cumplimiento forzado de una obligación que emana de una sentencia o título con
fuerza ejecutiva.
Precautorias o cautelares. Aseguran y protegen el cumplimiento de una prestación cuyo reconocimiento judicial
se halla pendiente.
ELEMENTOS DE LA ACCIÓN.
Sujeto activo. Es el titular de la acción, que la ejerce y en el proceso adquiere el rol de demandante.
Sujeto pasivo. El Estado, a través de los T de Justicia, para que se ponga en movimiento su actividad jurisdiccional.
Objeto. Se trata del beneficio jurídico que se reclama ante el Tribunal.
Causa. El fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.
Concepto de Pretensión. Se trata del derecho de las partes para solicitar al tribunal una decisión jurisdiccional favorable a
sus intereses en la solución final del proceso.
Es suficiente para accionar, el pretender haber sufrido una lesión. La pretensión es el objeto del proceso.
Elementos de la pretensión.
Sujeto activo. Se trata del actor, quien debe contar con capacidad para ser parte, capacidad procesal y ius postulandi,
además de legitimación activa.
Sujeto pasivo. Se trata del demandado, quien debe contar con capacidad para ser parte, capacidad procesal.
Objeto. Beneficio jº que el dte pretende obtener. El derecho cuyo reconocimiento se pide no debe confundirse con
la cosa pedida.
Causa. Hecho o acto jº que sirve como fundamento a la pretensión.
En los derechos personales, la fuente de la obligación.
En los reales el modo de adquirir.
Características de la pretensión:
1. Al igual que la acción se materializa a través de un acto procesal.
2. Es un derecho exclusivo del sujeto activo; excepcionalmente puede ser el sujeto pasivo quien acciona: demanda de
jactancia y aquellos casos en que el demandado solicita que se notifique a otros interesados para que se adhieran a
la demanda. La reconvención, en cambio, el sujeto pasivo pasa a ser activo.
3. Se dirige contra el sujeto pasivo.
4. La pretensión se falla en la sentencia definitiva.
5. Mira al interés particular del pretendiente, que la diferencia de la acción por cuanto ésta tiene un interés social
comprometido.
ACCIÓN PRETENSIÓN
Pertenece al sujeto activo, se plantea ante un tribunal con el Pertenece al sujeto activo, se plantea ante un tribunal, con el
objeto de solucionar un conflicto. objeto de solucionar un conflicto.
La acción se dirige hacia el tribunal. La pretención se dirige hacia el demandado.
Su objetivo primordial es la apertura de un proceso. Su objetivo es la sentencia favorable.
Si la acción es o no acogida se resuelve tan pronto como se El pronunciamiento respecto a la pretensión se da en la sentencia
presenta. definitiva.
Si la acción es rechazada, puede volver a interponerse. Si la pretensión es rechazada, la absolución se mantendrá firme
en virtud de la cosa juzgada.
EJERCICIO DE LA ACCIÓN.
Se ejercita a través de la demanda, que es un acto jº procesal de parte, mediante el cual se pone en movimiento la actividad
jurisdiccional y se expresan las pretensiones que se formulan al tribunal.
DEMANDA. Acto procesal del actor, en que ejercita la acción, sometiendo la pretensión al conocimiento del tribunal, para
que se le reconozca un dº. Es el vehículo para introducir la pretensión al proceso.
Importancia:
- Inicia la actividad. Por RG debido al principio dispositivo de los tribunales. También puede iniciarse por gestión
preparatoria o medida prejudicial.
- Establece la pretensión.
- Fija la competencia por el demandante.
Allanarse. Aceptar expresa del ddo a la pretensión hecha valer por el actor. Puede ser total o parcial, expresa o
tácita.
Art 313 Si el ddo acepta llanamente las peticiones del demandante, o en sus escritos no contradice de manera
substancial y pertinente, los hechos sobre que versa el juicio, el tribunal mandará citar a las partes para oír stcia
definitiva.
o Solo es procedente si no está comprometido el interés general.
o No produce efectos de pleno derecho, el juez debe pronunciarse. Es decir, sólo libera al tribunal de la
obligación de recibir la causa a prueba una vez concluido el período de discusión.
o Altera la substanciación del juicio, los periodos de prueba y observaciones a la prueba serán innecesarios,
por lo que una vez agotado el periodo de discusión, el procedimiento pasará a periodo de sentencia. Pero si
el allanamiento es parcial, deberá recibirse la causa a prueba respecto de los puntos no aceptados.
Efectos. No pone término al juicio, continúa con la réplica y dúplica, y evacuada la duplica por el ddo o en su rebeldía, el
juez cita a las partes a oír sentencia.
Permanecer inactivo. Rebeldía o contumacia consiste en la inacción del demandado e implica una contestación
ficta de la demanda en la que se tienen por negados genéricamente todos los fundamentos de su pretensión, y por
lo tanto, el demandante deberá probar todos los hechos en que funda su demanda. Esa rebeldía significa no uso de
su derecho a defenderse, incumplimiento de su carga procesal de concurrir al tribunal a hacer valer sus derechos.
o Primera instancia. Se le tiene por rebelde sólo en éste trámite, los trámites se irán evacuando uno a uno
en su rebeldía. La rebeldía tiene efectos particulares, procede respecto de cada trámite o actuación sin
necesidad de acusarla o declararla, salvo cuando se trate de plazos judiciales. Pues tratándose de plazos
fatales opera de pleno derecho.
o Segunda instancia. También opera por el sólo ministerio de la ley, pero con efectos generales, no hay
necesidad de preocuparse más por el apelado rebelde. Art 202 el Recurso se seguirá en su rebeldía y no será
necesario notificarle de las resoluciones que se dicten, las cuales producirán sus efectos respecto del apelado
rebelde desde que se dicten. Si el apelado quiere comparecer después, debe hacerlo representado por
abogado habilitado o procurador del n°.
Efectos. No significa aceptación, sino al contrario. Impone al actor la obligación de probar los hechos en que funda sus
pretensiones. Invierte el onus probandi.
Oponer excepciones dilatorias. Se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción
deducida. Tienen un carácter taxativo genérico, pues el último número se refiere a todas aquellas excepciones que
tengan por objeto corregir el procedimiento. Todas deben hacerse valer en un mismo escrito, antes de la
contestación de la demanda y en el término de emplazamiento. Generan un incidente y el procedimiento se
suspenderá a la espera de la resolución de dicho incidente. Sólo son admisibles como excepciones dilatorias:
o Incompetencia del tribunal.
o Falta de capacidad del dte o de personería o representación legal del que comparece en su nombre.
o Litis pendencia.
o Ineptitud del libelo, por falta de algún requisito legal en el modo de proponer la dda.
o Beneficio de excusión.
o En general los que se refieren a la corrección del procedimiento, sin afactar el fondo de la acción deducida.
Si se rechaza. El ddo tiene 10 días para contestar la dda.
Si se acoge. Si se acoge, no hay plazo, el juez fijara un plazo que será judicial, por lo que se puede pedir su
prórroga, antes del vencimiento y con fundamento plausible, hasta por 10 días.
Reconvenir. Dda que formula el ddo en el escrito de contestación y que se deduce utilizando el procedimiento
judicial originado por iniciativa del dte.
No requiere tener relación con la demanda. Se acepta por el principio de economía procesal y se tramita y falla
conjuntamente con la demanda principal.
Requisitos:
o Tribunal competente. Tanto de la dda como de la reconvención. Art 111 y 124 COT.
o Debe deducirse en el escrito de contestación de la demanda.
o Que la reconvención se ajuste al mismo procedimiento.
Se discute si debe o no tener relación. Para algunos si, de acuerdo a lo dispuesto en el art 713, o que la reconvención
tenga por objeto enervar la acción.
Hacer uso del art 21 CPC. Si la acción ejercida corresponde también a otros, podrá el demandado pedir que se
ponga en conocimiento de los que no han concurrido en la demanda. Podrán adherirse a la demanda, declarar su
resolución de no adherirse caducando entonces su derecho, si nada dicen dentro del término legal, les afectará el
resultado del proceso.
Citar de evicción. Al vendedor en caso de ctto de cvta.
Excepciones que pueden interponerse en cualquier momento del juicio e incluso en 2da instancia (excepciones
anómalas).
Cosa Juzgada.
Prescripción. Con fundamento plausible.
Novación.
Transacción. Siempre que conste en doc escrito.
No pueden retirarse piezas del expediente sin orden del tribunal, y en caso de desglose, se debe poner una foja en lugar de
la que se retire, indicando el decreto que ordenó el desglose y el número y naturaleza de las piezas desglosadas.
En los procesos regidos por el principio de la oralidad no se contempla la existencia de un expediente, sino que registros en
cualquier medio apto para producir fe, que permita garantizar y reproducir su contenido.
Escritos. Son las presentaciones que hacen las partes en el proceso y en las cuales dejan constancia en forma solemne de
las peticiones que formulan al tribunal.
Requisitos de los escritos.
a) Presentarse en papel simple.
b) Por conducto del Secretario respectivo.
c) Encabezarse con una suma. La suma es un resumen del contenido de las peticiones que se formulan al tribunal. Las
demandas nuevas además deben contener una presuma indicando la materia, el procedimiento, nombre y rut de las
partes y sus apoderados.
d) Acompañarse copias simples, tantas como sean las partes a quienes deba notificarse la providencia. No se exige en
los escritos que tengan por objeto:
- Personarse en el juicio.
- Acusar rebeldía.
- Pedir apremio.
- Prorroga de término.
- Señalamiento de vista, su suspensión
- Cualquier otra diligencia de mera tramitación.
Sanción. Si no se acompañan o son disconformes con la original, no le correrá plazo a la contraria y deberá el
tribunal de plano, imponer una multa de un cuarto a un sueldo vital. Ordenará además acompañar copias, dentro de
3ro día, bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito. Las resoluciones que se dicten en relación al art
31, son inapelables.
e) Deben ser firmados.
Obligaciones del Secretario. Presentado un escrito el secretario debe:
a) Estampar en casa foja la fecha y su media firma o sello (cargo).
b) Debe dar recibo de los documentos si las partes lo solicitan.
c) Hacer entrega al juez del mismo día o al día siguiente hábil si la entrega se hace después del horario. En casos
urgentes, el interesado puede recabar el despacho inmediato de su escrito, aún fuera de la hora asignada para tal
efecto.
Los secretarios abogados podrán dictar por si solos decretos, providencias o proveídos, las que serán autorizadas
por el oficial primero de secretaría, la reposición la resolverá el juez.
La Consulta del Expediente. Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas
en la ley. Una de las funciones de los secretarios es dar conocimiento a cualquier persona de los procesos que tengan en sus
oficinas, salvo en los casos en que el proceso deba ser secreto. Por ejemplo, en materia de familia, los procedimientos de
adopción, filiación o divorcio son secretos.
En el proceso penal, los intervinientes siempre tendrán acceso a los registros y podrán solicitar copia a los funcionarios del
tribunal.
Los expedientes no pueden retirarse de secretaria, sino por las personas y en los casos que establece la ley. El art 7 se refiere
a los casos en que deba entregarse el proceso al Fiscal Judicial o defensores Públicos, con el correspondiente recibo, lo
mismo cada vez que deba remitirse a una oficina distinta. Si retardan en su remisión, podrá el tribunal señalarles un plazo
prudente. Los receptores sólo pueden retirar los expedientes o las piezas estrictamente necesarias para practicar las
diligencias pertinentes y deberán devolver en el plazo de 2 días hábiles siguientes a la práctica de la diligencia, pudiendo
ser sancionados si no cumplen con esta obligación.
La custodia de los registros en el proceso penal corresponde al jefe de la unidad adminstrativa que tenga a su cargo la
respectiva causa.
Cuando otro T° requiera la remisión del expediente original o las compulsas, el trámite se efectuará a costa del peticionario
o solicitante.
Las compulsas deberán ser autorizadas hoja por hoja por el secretario. Se enviará el original sólo en casos urgentes, cuando
el T° lo estime necesario, si no es posible sacarle copias o si el expediente tuviere más de 250 fojas. Por regla general, no
podrá tenerlo más de 8 días.
Respecto de los civiles no hay norma definida. En la práctica cuando se pierde un expediente, debe presentarse un escrito
para que el secretario certifique el extravío; certificado ello, deberá reconstituirse. Ello se hará con las copias simples de los
escritos que se acompañen con el timbre respectivo. El tribunal lo tendrá por reconstituido con citación, lo que será
notificado por cédula.
d) De acuerdo a su extensión.
Horas. Como las 24 horas para interponer el recurso de apelación contra el amparo y el pacto comisorio
calificado.
Días.
Meses. En gral el abandono del procedimiento es de 6 meses.
Años. Prescripción de la acción ejecutiva art 442, es de 3 años.
Los plazos de días constituyen la regla general; los plazos de días establecidos por el CPC se suspenden en los días
feriados, salvo que el tribunal haya dispuesto expresamente lo contrario.
ACTUACIONES JUDICIALES
Son aquellos actos más o menos solemnes, realizados por el tribunal, las partes, los terceros o auxiliares de la
administración de justicia, de los cuales se deja testimonio en el expediente y deben ser autorizados por un ministro
de fe.
Requisitos Generales de Validez de las actuaciones judiciales: estos requisitos son copulativos:
Deben realizarse por orden del tribunal de la causa.
Deben realizarse en días y horas hábiles. Son días hábiles los no feriados y horas hábiles las que median entre las
8:00 y las 20:00. La RG es que las actuaciones realizadas fuera de estos días son nulas.
Excepciones:
- Los tribunales a petición de parte podrán habilitar días y horas en casos urgentes. Art 60 CPC.
- En los juicios de mínima cuantía, son hábiles entre las 6:00 y las 20:00, todos los días del año.
- En los asuntos criminales no existen días ni horas inhábiles, ni se suspenden los plazos por días feriados, pero
si un plazo de días se vence en día feriado, se considerará ampliado hasta las 24 horas del día siguiente hábil.
Tratándose de una orden de registro ésta deberá ejecutarse entre las 6 y 22, pudiendo verificarse fuera de estas
horas en lugares de libre acceso público o que se encontraran abiertos de noche.
- La notificación personal puede hacerse cualquier día entre las 6 y 22 horas, cuando se hace en la morada o lugar
de trabajo, o recinto privado de libre acceso al público. Si el día es inhábil, los plazos comienzan a regir desde
las 0 horas del día siguiente.
Testimonio escrito en el proceso. Debiendo expresarse fecha y lugar, indicando las formalidades con que se haya
procedido, y demás indicaciones que la ley disponga. Una vez realizada y previa lectura, firman los intervinientes,
dejándose constancia si alguien no sabe o no quiere, también puede dejar la impresión de su dedo pulgar.
Practicadas por competente funcionario. Por regla general, las actuaciones judiciales serán realizadas por el
tribunal que conoce de la causa. Salvo:
- Cuando la ley encomienda a otro funcionario. Receptor judicial o secretario.
- Cuando la ley permite delegar, lo que debe hacer mediante texto expreso. Tasación de costas por el Secretario
del T°.
- Exhortos. Para aquellas actuaciones que deben realizarse fuera del lugar del juicio.
Autorizadas por competente funcionario. Si falta es ineficaz, es un requisito esencial de validez. En materia
Procesal Penal corresponde al Jefe de Unidad Administrativa. En materia civil lo hará el secretario, por regla
general, o un receptor.
Requisitos de validez especiales de algunas actuaciones judiciales. Como el juramento, en caso de testigos y peritos o la
intervención de intérprete tratándose las partes o testigos que no entienden o hablan castellano. Actuaciones en que debe
tomarse o prestarse juramento. El funcionario que deba autorizar la actuación debe interrogar al afectado al tenor de la
siguiente fórmula “Juráis por Dios decir verdad acerca de lo que se os va a preguntar”. Actuaciones en que debe intervenir
un testigo. Debe recurrirse al intérprete oficial, y si no lo hay a uno que designe el tribunal, debe reunir las condiciones para
ser perito y tiene carácter de M de Fe. Debe prestar juramento para el fiel desempeño de su cargo al tenor del art 62 del
CPC. Interprete oficial. Depto de Traductores e intérpretes del Min de RREE.
a) Con conocimiento. La diligencia podrá llevarse a cabo una vez que se haya notificado a la parte contraria. Tiene relación
con lo dispuesto en el artículo 38 del CPC, “las resoluciones judiciales sólo producen efecto en virtud de la notificación
hecha con arreglo a la ley, salvo los casos expresamente exceptuados en ella”. “Como se pide” “Como se pide, con
conocimiento”.
b) Con citación. No podrá llevarse a efecto la actuación sino pasados tres días fatales después de la notificación a la parte
contraria, la cual podrá dentro de dicho plazo oponerse o deducir observaciones, suspendiéndose en tal caso la diligencia,
hasta que se resuelva el incidente. Ejemplos art 233 CPC ejecución de una sentencia por el mismo tribunal que la dictó, o
art 336 aumento extraordinario para rendir la prueba dentro del territorio de la República. El tribunal deberá proveer la
solicitud de la actuación: “Como se pide, con citación”.
Si no ha habido oposición, transcurrido el plazo de 3 días se podrá llevar a cabo la actuación.
Si ha habido oposición, la actuación procesal se llevará a efecto una vez notificada la resolución que falla el incidente,
siempre que no se acoja la oposición.
Ejemplo, solicitud de aumento del término probatorio, el tribunal proveerá, como se pide con citación.
Un ejemplo lo constituyen, los documentos que se acompañan en el proceso. Se provee, téngase por acompañados, con
citación.
Las apelaciones se conceden en el solo efecto devolutivo.
a) Con audiencia. No se encuentra expresamente consagrada en el CPC. Antes de proveer la solicitud, se confiere traslado
a la parte contraria, para que dentro del plazo fatal de tres días se oponga, si esto ocurre se promueve un incidente.
Si formula oposición, el tribunal puede recibir el incidente a prueba o fallarlo.
Si no dice nada, de todas formas se formula un incidente, pues el silencio es en ppio negación, el tribunal resolverá
derechamente. Ejemplo art 336 aumento extraordinario para rendir la prueba fuera del territorio de la República.
La apelación contra la resolución que dispone la actuación, no suspenderá el procedimiento, pues se concede en el solo
efecto devolutivo.
b) De plano. Implica que el tribunal decreta la actuación de inmediato, sin mayores formalidades ni espera de términos
o notificaciones. Se utiliza en situaciones excepcionales y a fin de que la diligencia no se frustre; también en
actuaciones de mera sustanciación como copias o desarchivo, etc.
NOTIFICACIONES.
Las normas sobre notificaciones son de orden público e irrenunciables, de tal modo que las partes no pueden convenir
alterar las formalidades con que la ley ha revestido a las notificaciones. Sólo en los juicios arbitrales se permite que las
partes acuerden otras formas de notificación distintas a la personal o por cédula; no hay estado diario.
En el proceso penal, el CPP establece la aplicación supletoria de las normas del CPC. Una gran excepción en este
procedimiento es que cualquier interviniente puede proponer por sí otras formas de notificación que el tribunal puede aceptar
si resultan eficaces y no causan indefensión. Ejemplo: vía email.
La notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes una resolución judicial.
Requisitos de Validez:
1) Requisitos comunes a toda actuación judicial. Efectuarse en días y horas hábiles y dejarse constancia en el
expediente.
2) Requisitos especiales de la notificación personal en persona. Debe efectuarse en lugar hábil, debe efectuarse por
funcionario competente y efectuarse en la forma que establece la ley.
El plazo comenzará a correr desde que se practica la notificación; si se practica en día inhábil el plazo comienza a correr
desde las cero horas del día hábil inmediatamente siguiente.
Atendido que todos los días son hábiles, no cabe la habilitación de día para este tipo de notificación.
También es hábil para practicar la notificación el oficio del secretario, el despacho del tribunal y la oficina del ministro de
fé, pero en este caso, la notificación sólo se podrá hacer en días hábiles.
Las horas hábiles para notificar dependerán del lugar donde se practique la notificación:
Si se trata de un lugar de libre acceso público, la notificación podrá practicarse a cualquier hora, procurando
causar la menor molestia al notificado. Excepcionalmente, en los juicios ejecutivos el requerimiento de pago no
puede hacerse en público.
Si se trata de la morada o lugar donde pernocta el notificado, o donde ordinariamente ejerce su profesión,
empleo o industria, o en cualquier recinto privado donde se le permita el acceso al ministro de fe, la
notificación podrá hacerse entre las 6 y 22 hrs. Puede solicitarse la habilitación de hora3 al tribunal.
Si se trata de la notificación en la oficina o despacho del secretario, tribunal o ministro de fe, la notificación
debe practicarse de acuerdo a las reglas generales, entre las 8 y 20 hrs.
1.B. De la notificación personal que se practique debe dejarse constancia escrita en el expediente.
Esto se realiza mediante una certificación o acta de haberse efectuado la diligencia, suscrita por el ministro de fe y el
notificado; si éste se niega o no puede firmar, se dejará constancia en autos.
Se señala lugar, fecha y hora de la notificación y precisarse la forma en que el ministro de fe comprobó la identidad, como
el nombre y apellido del notificado.
La notificación debe encontrarse certificada por la firma del ministro de fe correspondiente.
Cuando se trata de una persona que no tenga habitación conocida, el lugar podrá proceder a la habilitación de lugar para
que se pueda notificar en otros lugares. Para ello deberá acreditarse con un certificado del ministro de fe que se han hecho
las indagaciones posibles para tal averiguación.
3
Pueden los tribunales, a solicitud de parte, habilitar para la práctica de actuaciones judiciales días u horas inhábiles, cuando haya
causa urgente que lo exija. Se estimarán urgentes para este caso, las actuaciones cuya dilación pueda causar grave perjuicio a los
interesados, o a la buena administración de justicia, o hacer ilusoria una providencia judicial (60 CPC).
Ciertos funcionarios designados por organismos públicos para la práctica de notificaciones. Ej: CDE.
En algunos procedimientos especiales, se posibilita que la notificación se efectúe por personas que no revisten
el carácter de ministros de fe (juicios de mínima cuantía puede ser un vecino de confianza o un carabinero).
En el proceso penal las notificaciones de las resoluciones judiciales se realizarán por los funcionarios del
tribunal que hubiere expedido la resolución y que hubieren sido designados para esa función por el juez
presidente. El tribunal también podrá ordenar que una o más notificaciones se practiquen por otro ministro de
fe o por un agente de la policía, por resolución fundada.
En el proceso penal, la notificación que se realiza al MP y a los intervinientes, por regla general no es personal en persona,
sino por cédula.
Naturaleza jº. Se discute, para algunos es una simple modalidad a la notificación por cédula, pero esta requiere de decreto
judicial previo, debe reunir ciertos requisitos y puede utilizarse para todo tipo de resoluciones. Para la mayoría es una
notificación personal, que procede cuando no es habido, encontrándose en el lugar del juicio y teniendo habitación conocida
por él.
En el proceso penaltambién existe el apercibimiento de notificar por el estado diario si es que no se fija domicilio o no
se notifica de sus cambios.
La notificación por cédula debe hacerse en la forma prescrita en la ley, esto es, el ministro de fe deberá entregar
copia íntegra de la resolución con los datos para su acertada inteligencia (partes, rol, tribunal, materia). El ministro de
fe dejará en los autos testimonio de la diligencia, como ya se señaló.
Se encabezará el estado con la fecha del día en que se forme, y se mencionarán por el número de orden que les corresponda
en el rol general, expresado en cifras y letras, y además por los apellidos del demandante y demandado o de los primeros
que figuren con dicho carácter si son varios, todas las causas en que se haya dictado resolución en aquel día, y el número
de resoluciones dictadas en cada una de ellas. Se agregará el sello y firma del secretario. (50 CPC).
Requisitos de procedencia:
1º. La resolución debe notificarse personalmente o por cédula.
2º. Que a quien se notifica se encuentre en Chile.
3º. Personas difíciles de identificar o cuya residencia es difícil de localizar.
4º. Por el número de notificados es difícil o dispendioso notificarlos personalmente o por cédula.
5º. El tribunal debe ordenar expresamente la práctica de la notificación; para ello debe señalar expresamente el
periódico en que se publicarán los avisos y establecer el número de avisos, que no puede ser menor a 3. Para acceder
a esta notificación el tribunal debe apreciar los antecedentes con conocimiento de causa y con audiencia del FJ.
Requisitos:
A. Que la resolución no se haya notificado en forma alguna o que haya sido notificada en otra forma a la legal.
B. Que la parte a quien afecte la resolución haga en el juicio cualquier gestión que suponga conocimiento de esa
resolución.
C. Que dicha gestión se haya realizado antes de haber reclamado la falta o nulidad de la notificación en cuestión.
Esta notificación opera por el solo ministerio de la ley y opera respecto a toda clase de resoluciones y forma en que se haya
debido notificar.
En el proceso penal no se regula esta notificación, pero perfectamente podría aplicarse debido a las normas de remisión al
CPC.
NOTIFICACIONES ESPECIALES.
Muerte Presunta. Previo a la declaración, tres publicaciones cada dos meses en el diario oficial.
Cambio de nombre. Extracto en el diario Oficial del día 1 y 15.
Carta certificada. Propia de los JPLocal, puede contener aviso de que se ha dictado una resolución o copia
de ella, se perfecciona con el trascurso del tiempo. 3 días.
Cédula de espera. Es la citación del ejecutado a la oficina del receptor para que concurra a ella a que se le
practique el requerimiento de pago.
Procedimiento arbitral. Como de establezcan de común acuerdo.
Proceso penal. Pueden proponer por si otras formas de notificación que el tribunal podrá aceptar si en su
opinión resultaren eficaces y no causaren indefensión.
g) Según su contenido:
De condena. Imponen el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer. Esta sentencia junto con
declarar el derecho, impone una prestación. De no cumplirse, la sentencia constituye título ejecutivo para los
efectos de una ejecución forzada.
Constitutivas. Producen la creación, modificación o extinción de una situación jurídica.
Declarativas. Se manifiestan sobre la existencia o inexistencia de una situación jurídica. La actividad del tribunal
finaliza ahí.
Cautelares. No suponen un pronunciamiento sobre el fondo de la acción, sino que declarar una medida de
seguridad. No son, en si mismas, el fin de procedimiento.
Condenatorias o Absolutorias. En materia penal.
Instancia. Cada uno de los grados jurisdiccionales fijados por la ley a los diversos asuntos que se entregan a los tribunales
de justicia para su conocimiento y fallo, y donde los tribunales aprecian en forma soberana tanto las cuestiones de hecho
como los puntos de derecho sometidos a su decisión.
Resoluciones que ponen fin a la instancia, pero que no resuelven el asunto. La que acepta el desistimiento de la dda o
la que declara desierto o prescrito el recurso de apelación.
Es la más solemne de todas las resoluciones, pues la ley exige que el juez exprese formalmente su razonamiento. Requisitos
del art 170 CPC y 342 CPP.
- Interlocutorias. La que falla un incidente del juicio, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes, o
resuelve sobre algún trámite que debe servir de base para el pronunciamiento de la sentencia definitiva o una
interlocutoria.
Son sentencias interlocutorias de primer grado4 las que resuleven un incidente estableciendo derechos permanentes entre
las partes, y son sentencias interlocutorias de segundo grado5 las que deben servir de base para el pronunciamiento de
una sentencia definitiva u otra interlocutoria.
Existe otra clasificación de las sentencias interlocutorias, en base a la posibilidad de interponer un recurso de
casación.
Aquellas que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación. En ellas procede recurso de
casación. Ejemplo.
o La que acepta el desistimiento de la dda.
o Declara desierto o prescrito el recurso de apelación.
o Acepta el abandono del procedimiento.
o Acepta la incompetencia del tribunal.
Aquellas que no lo hacen. No procede recurso de casación.
- Auto. Resuelven incidentes sin establecer derechos permanentes entre las partes. Como por ejemplo, designación
de un curador, medida precautoria, privilegio de pobreza.
- Decreto, providencia o proveído. Tienen por objeto dar curso progresivo a los autos, sin decidir ninguna cuestión
debatida entre las partes. Ejemplo: traslado, téngase presente, etc.
4
La interlocutoria que declara el abandono del procedimiento o que acoge el desistimiento de la demanda, declara desierto un recurso
de apelación, resuleve un incidente en que se promueve una excepción dilatoria, se acepta o rechaza la impugnación de un
documento, resuelve sobre costas.
5
La resolución que ordena recibir la causa a prueba o la que ordena despachar el mandamiento de ejecución.
- Es diferente el número de jueces o ministros que las dictan tratándose de T colegiados. Las resoluciones de mera
sustanciación pueden ser dictadas por un solo ministro.
- Distintos efectos j° (cosa juzgada).
- Distintas formas de tramitar ciertos recursos y procedencia del R de A.
- Varía su forma de notificación.
Requisitos Especiales de determinadas resoluciones. Son exigidos en atención a la naturaleza de cada resolución,
debemos distinguir.
Decretos. Indicar el trámite que se ordena en virtud del cual se da curso progresivo a los autos. No tiene mayores
formalidades.
Autos y Stcias interlocutorias. Deben contener:
o Decisión del asunto controvertido. Este es el elemento obligatorio.
o Pronunciamiento sobre las costas del incidente.
o Si la naturaleza lo permite, la enunciación de las consideraciones de hecho y derecho.
Stcias definitivas de primera o única instancia. Deben adaptarse a lo establecido en el art. 170 CPC y a lo
dispuesto en el AA sobre forma de las sentencias. Las sentencias definitivas constan de 3 partes:
Parte expositiva. Tiene por objeto dejar de manifiesto si el tribunal entendió la naturaleza del problema sometido a su
conocimiento y decisión:
o Designación precisa de las partes litigantes, domicilio, profesión u oficio.
o Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el dte y sus fundamentos.
o Enunciación de las excepciones o defensas del demandante.
o Consignar si se recibió o no la causa a prueba.
o Consignar si las partes fueron o no citadas a oír stcia.
Parte Considerativa. Su objeto es manifestar los fundamentos de la sentencia, con el objeto de evitar arbitrariedades:
o Consideraciones de hecho y derecho que sirven de fundamento a la sentencia.
o Enunciación de leyes, y en su defecto de los ppios de equidad con arreglo de los cuales se pronuncia el
fallo.
Parte Resolutiva o Dispositiva.
o Decisión del asunto controvertido, comprendiendo todas y cada una de las acciones y excepciones,
pudiendo omitirse las incompatibles con las aceptadas o los casos en que el juez puede proceder de oficio.
Sentencias modificatorias de segunda instancia. Siempre deben indicar la opinión del o los ministros disidentes
y el nombre del ministro que redacta el fallo.
1. Si la de 1ra instancia cumple con todos los requisitos, basta con que se mencionen los fundamentos de hecho o
derecho que demuestren la necesidad de modificar o revocar la de primera, y termine haciendo declaración del
asunto.
2. Si la de 1ra instancia no cumple con todos los requisitos, deberá reunir todos los requisitos: parte expositiva,
considerativa y resolutiva.
EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Son el desasimiento del tribunal y la cosa juzgada.
Desasimiento del tribunal. Es el efecto que producen las sentencias definitivas e interlocutorias, en virtud del cual, una
vez que se han notificado a alguna de las partes, no pueden ser modificadas ni alteradas de manera alguna por el tribunal
que las pronunció.
Actuaciones que puede seguir realizando el juez:
- Concesión de recursos que puedan interponerse.
- Pronunciarse sobre medidas precautorias.
- Pronunciarse sobre ejecución de las sentencias.
Excepciones:
Sentencias interlocutorias que son objeto de recurso de reposición. Podrían ser modificadas, como la que recibe
la causa a prueba, la que declara la deserción o prescripción de un recurso de apelación y la que declara inadmisible
el recurso de casación, por haberse fundado en un error de hecho.
Recurso de aclaración, rectificación o enmienda. Permite al juez aclarar los puntos oscuros o dudosos; salvar las
omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculo numérico que aparezcan de manifiesto en la
misma sentencia.
Puede hacerse valer a petición de parte.
De oficio el tribunal puede sólo, rectificar los errores, no aclarar o salvar omisiones. Plazo de 5 días desde la
notificación.
No es propiamente una excepción pues no altera el fondo de la sentencia.
Incidente de nulidad procesal de todo lo obrado por falta de emplazamiento. Puede formularse no obstante
haberse producido el desasimiento del T°.
Los autos y decretos no lo producen y pueden modificarse a través del recurso de reposición.
COSA JUZGADA.
Las sentencias definitivas e interlocutorias firmes producen la acción o excepción de cosa juzgada. (175 CPC).
La acción de cosa juzgada se refiere a la facultad de hacer cumplir, incluso coercitivamente, la pretensión consolidada en
la sentencia, cuando ella lo requiere, pues debemos recordar que ciertas sentencias no requieren del ejercicio de la acción
de cosa juzgada, como lo son las sentencias declarativas (reafirman situación prexistente) o constitutivas (crean o modifican
un nuevo estado jurídico).
Para efectos de llevar a cabo la acción de cosa juzgada, los tribunales están dotados de la facultad de imperio, que les
permite disponer el cumplimiento de las resoluciones judiciales, incluso con el auxilio de la fuerza pública.
La cosa juzgada es el efecto de las sentencias definitivas e interlocutorias, firmes o ejecutoriadas, que las hace
inmutables y eventualmente coercibles. Es un efecto de la sentencia, que implica que no se puede volver a discutir en un
nuevo proceso, lo ya resuelto en sentencia definitiva o interlocutoria que se encuentre firme o ejecutoriada. Produce un
efecto negativo, en cuanto no se puede discutir nuevamente lo mismo, y un efecto positivo que implica que quien ha obtenido
en juicio puede obrar de acuerdo a ese derecho reconocido sin que ningún tribunal pueda negarse.
En el aspecto penal, la existencia de la cosa juzgada ha suscitado algunas polémicas. Ciertos autores señalan que la sentencia
criminal nunca debiera considerarse como absolutamente irrevocable, tanto en el caso de las sentencias absolutorias como
condenatorias. Para Carnelutti en el proceso penal no se da un proceso contencioso, por lo tanto, no tiene la exigencia de
certeza que se produce en el proceso civil. A pesar de ello, nuestra legislación consagra expresamente la cosa juzgada en el
art. 1 CPP:
La persona condenada, absuelta o sobreseída defintivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo
procedimiento penal por el mismo hecho.
La cosa juzgada obra como causal de sobreseimiento definitivo y como excepción de previo y especiale
pronunciamiento. Asimismo, se considera como un motivo absoluto para deducir el recurso de nulidad.
Asimismo, el art. 473 CPP ha considerado como un motivo de revisión por la ECS cuando con posterioridad a la sentencia
condenatoria, ocurriere o se descubriere algún hecho o apareciere algún documento desconocido durante el proceso que
fuere de tan naturaleza que bastare para establecer la inocencia del condenado.
La cosa juzgada tiene rango constitucional, al establecer el art. 76 CP80 la prohibición de revivir procesos fenecidos;
asimismo, se reconoce en el CC, CPC (siendo éste el cuerpo que la regula más profundamente como excepción mixta, como
excepción anómala, excepción en el juicio ejecutivo y como causal de casación en la forma), y CPP.
Se funda en una necesidad de certeza, pues los juicios carecerían de objeto si no se consiguiera la inmutabilidad de los
derechos declarados por los tribunales.
Excepción. Efecto que la ley reconoce a las sentencias definitivas o interlocutorias, que se encuentren firmes o ejecutoriadas,
en virtud de cual no puede volver a discutirse la materia entre las mismas personas, e invocando análogas razones.
Titular. Todo aquel a quien aproveche el fallo, excepcionalmente la sentencia podría producir efecto erga omnes, como el
caso de la declaración de estado civil. Tanto el que gana o pierde.
Podemos desprender de este artículo que existen límites subjetivos (identidad legal de persona) y límites objetivos (Identidad
del objeto y la causa de pedir).
1º. Identidad Legal de Personas. Se trata de las partes, esto es, los sujetos del litigio. Evidentemente, la calidad de
parte recae sobre el demandante o el demandado, y no es sus representantes, como efecto natural de la representación.
Respecto de terceros, llamados también partes indirectas, los coadyuvantes y los excluyentes también se ven afectados por
la cosa juzgada.
El límite subjetivo de la cosa juzgada afecta exclusivamente a los sujetos que son parte en ambos procesos. Pero esta
identidad debe ser legal, esto es, que las partes figuren en el nuevo juicio en la misma calidad que en el anterior. Puede
coincidir con la identidad física, pero no siempre se produce. Algunas instituciones que producen la identidad legal de parte
son:
La representación. El representado es quien tiene la obligación de atenerse a los resultados del pleito y no el
representante.
La sucesión, que puede ser por causa de muerte o entre vivos produce identidad entre el demandante y el cesionario
o el demandante y el heredero.
2º. La cosa pedida. El objeto pedido lo constituye el beneficio jurídico inmediato que se reclama y para determinarlo
se deberá estar a lo que el actor haya fijado en la parte petitoria de la demanda.
3º. La causa de pedir. De acuerdo al propio art. 177 CPC es el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.
2. Según la eficacia del proceso del cual emana del fallo que genera la cosa juzgada.
Cosa Juzgada Real. Es completa, y emana de una sentencia dictada en un proceso válido.
Cosa Juzgada Aparente. Emana de una sentencia pronunciada en un proceso al cual le falta un requisito de existencia:
como falta de jurisdicción o falta de emplazamiento.
Cosa Juzgada Fraudulenta. En este caso existe un acuerdo de las partes para obtener efectos que de otro modo no
podrían conseguir, fingiendo un conflicto que no existe o bien, valiéndose de medios ilícitos para lograr la dictación
de una sentencia favorable.
3. Según la mayor o menor intensidad con que se despliegan los efectos de la sentencia.
Debemos tener presente que las resoluciones judiciales pueden ser inmutables, cuando no puede iniciarse un proceso con
posterioridad para desconocer lo que se ha resuleto anteriormente en otro; o bien inimpugnables, aquellas respecto de las
cuales han precluído todos los recursos destinados a modificación dicha resolución en el proceso en que se dictó.
Cosa Juzgada Formal. Es aquella que produce una sentencia definitiva o interlocutoria firme, en cuanto no puede ser
objeto de recurso alguno, en virtud de haber precluido los medios de impugnación. La resolución es inimpugnable.
La cosa juzgada formal es el presupuesto necesario de la cosa juzgada sustancial; las resoluciones que sólo producen
cosa juzgada formal no tienen excepción de cosa juzgada, puesto que pueden ser objeto de un nuevo juicio, pero no
puede renovarse la discusión en el mismo procedimiento. Debido a su excepcionalidad sólo existe cosa juzgada formal en
los casos en que la ley lo disponga expresamente. Casos de cosa juzgada formal:
1) Reserva de acciones por el ejecutante y de excepciones por el ejecutado en el juicio ejecutivo, para un juicio
ordinario posterior. En este caso, si el tribunal otorga la reserva, el fallo en juicio ejecutivo no produce cosa juzgada
sustancial en el juicio ordinario.
2) Renovación de la acción ejecutiva. Si se rechaza la demanda ejecutiva, acogiéndose excepciones del ejecutado por
cuestiones meramente formales. No podrá volver a demandarse en el mismo procedimiento pero si, intentando una
nueva acción con los vicios corregidos.
3) Sentencia interlocutoria que declara el abandono del procedimiento. Declarado el abandono del procedimiento, se
puede intentar un nuevo juicio.
4) Recurso de protección.
5) Querellas posesorias. Las sentencias que se pronuncian en los interdictos posesorios producen cosa juzgada
sustancial o material, puesto que el fallo no puede revisarse en un proceso posterior. Sin embargo, tratándose de la
sentencia que falla una denuncia de obra nueva ordenando la suspensión de la obra y la sentencia de la denunica de
obra ruinosa que desecha la demanda, excepcionalmente producen cosa juzgada formal, puesto que estas acciones
pueden ser renovadas en juicio ordinario posterior.
6) En juicios de arrendamiento se podrá pedir la restitución o el desahucio transcurridos 6 meses desde la sentencia
ejecutoriada y en cualquier tiempo, si aparecen nuevos hechos.
7) En asuntos judiciales no contenciosos es posible la modificación de las resoluciones judiciales puesto que no se
trataría de actos administrativos.
Cosa Juzgada Sustancial o Material. Es la que autoriza cumplir lo resuelto sin ninguna restricción e impide que
vuelva a discutirse lo fallado, tanto dentro del proceso, como en uno posterior. La resolución junto con ser
inimpugnable es también inmutable. La regla general es que las sentencias definitivas e interlocutorias firmes o
ejecutoriadas produzcan cosa juzgada sustancial, por ello es que las excepciones tendrán que señalarse expresamente.
Es posible también encontrar la Cosa Juzgada Provisional que es aquella que persiste mientras las circunstancias que se
tuvieron a la vista para su dictación no hubieren variado.
Cosa Juzgada Sustancial o Material Provisional: Es aquella en que se posibilita la revisión en un procedimiento
posterior a la sentencia final ejecutoriada, por haber variado las circunstancias que motivaron su dictación. Ocurre
cuando el ppio de inmutabilidad se rompe, como es el caso de los juicios de alimentos o cuidado personal.
Cosa Juzgada Formal Provisional: Aquella en que las resoluciones que se dicten durante el curso del proceso,
producen todos sus efectos dentro del juicio, no obstante poder ser modificables, cuando hubieren variado las
circunstancias que se tuvieren en cuenta para su dictación. Privilegio de pobreza, medidas precautorias, medidas
cautelares personales o reales, resolución que fija el plazo para el cierre de la investigación.
La conexión heterogénea.
Existe un nexo jurídico entre la acción penal para perseguir el delito y la acción civil para la reparación de los daños que el
hecho ilícito le provoca a la víctima.
Debemos determinar como incluyen estos diversos sistemas en el proceso en que se tramitan y en la sentencia que se
pronuncia.
A. Respecto de los procesos en tramitación. (suspensión).
El proceso penal influirá en el proceso civil suspendiendo el proceso civil hasta la terminación del proceso criminal, si en
éste se ha deducido acusación o requeriiento.
El proceso civil influirá en el penal debiendo suspenderse si es necesaria la resolución previa de una cuestión de carácter
civil que no sea de competencia del JG, como cuestiones sobre validez del matrimonio, estado civil, etc. Se pronuncia el
sobreseimiento temporal.
Las sentencias penales condenatorias siempre producen efectos en sede civil. Respecto a las sentencias civiles
absolutorias o que ordenan el sobreseimiento definitivo no producen la cosa juzgada en el juicio civil. Excepcionalmente,
producirán la cosa juzgada en sede civil aquellas que se fundan en la no existencia del delito o del cuasidelito, o aquellas
que se fundan en la circunstancia de no existir relación alguna entre el hecho que se persigue y la persona acusada o no
existir indicios contra el acusado.
Definición. Toda cuestión accesoria al juicio, que requiere un pronunciamiento especial del tribunal, con audiencia
a la parte contraria.
La cuestión ppal es el juicio. El pronunciamiento del tribunal recaído en un incidente será una sentencia interlocutoria o un
auto, dependiendo si establece o no derechos permanentes entre las partes, a menos que se resuelva en definitiva.
Toda cuestión accesoria al juicio, que requiere pronunciamiento especial con audiencia de parte, se tramitará como
incidente, si la ley no señala una tramitación especial. (82 CPC).
5.- Según el efecto que tiene su promoción en la tramitación de la cuestión principal y el cuaderno en que se tramitan.
De previo y especial pronunciamiento. Aquellos sin cuya previa resolución no se puede seguir substanciando la causa
ppal. Suspende la causa y se tramita en el cuaderno ppal. El legislador ha señalado expresamente cuáles son los
incidentes de previo y especial pronunciamiento: incompetencia del tribunal, excepciones dilatorias. Si el legislador
nada ha dicho, el tribunal deberá resolverlo en cada caso.
No de previo y especial pronunciamiento. Los incidentes de solo y especial pronunciamiento no suspenden el curso
de la causa principal y se tramitan en cuaderno separado. Revisten este carácter el privilegio de probreza.
El termino probatorio tiene una duración de 8 días, para que dentro del él se rinda la prueba y se justifiquen las tachas a los
testigos, si hay lugar a ellas. Dentro de los dos primeros días se deberá acompañar la nómina de testigos. También hay
término probatorio extraordinario para rendir prueba fuera del lugar del juicio, que se concederá una sola vez y por no más
de 30 días.
Fallo del Incidente. Vencido el termino probatorio, hayan o no rendido prueba las partes, el tribunal fallará
inmediatamente el incidente a más tardar dentro del tercero día. No hay periodo de observaciones a la prueba, ni citación
para oír sentencia. El tribunal puede dictar medidas para mejor resolver.
LA NULIDAD PROCESAL.
Concepto. Es una sanción de ineficacia respecto de los actos j° procesales, por el incumplimiento de alguno de los requisitos
que la ley prescribe para su validez. Es la principal sanción de ineficacia procesal, junto con la preclusión, la inoponibilidad,
etc.
Muchas de las normas sobre nulidad (83 y 84 CPC) están tratadas dentro del título de los incidentes; disposiciones comunes
a todo procedimiento que, por tanto, recibe aplicación general. Pero la nulidad procesal como institución recibe
reconocimiento en muchas otras instituciones como veremos más adelante.
83 CPC: la nulidad procesal podrá ser declarada, de oficio o a petición de parte, en los casos en que la ley expresamente lo
disponga y en todos aquellos en que exista un vicio que irrogue a alguna de las partes un perjuicio reparable sólo con la
declaración de nulidad.
La nulidad sólo podrá impetrarse dentro de 5 días, contados desde que aparezca o se acredite que quien deba reclamar de la
nulidad tuvo conocimiento del vicio, a menos que se trate de la incompetencia absoluta del tribunal. La parte que ha
originado el vicio o concurrido a su materialización o que ha convalidado tácita o expresamente el acto nulo, no podrá
demandar la nulidad.
La declaración de nulidad de un acto no importa la nulidad de todo lo obrado. El tribunal, al declarar la nulidad, deberá
establecer precisamente cuáles actos quedan nulos en razón de su conexión con el acto anulado.
84 CPC inciso final: el juez podrá corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del proceso. Podrá asimismo
tomar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos de procedimiento. No podrá, sin embargo, subsanar las
actuaciones viciadas en razón de haberse realizado éstas fuera del plazo fatal indicado por la ley.
IV. No requiere causal específica; no opera en derecho procesal el principio de la especificidad que exige que cada
vicio en particular este expresamente señalado en la ley. Sin perjuicio de ello, podemos encontrar causales
genéricas y específicas de nulidad:
A. Causales específicas: la nulidad podrá ser declarada de oficio o a petición de parte, en los casos en que la ley
expresamente lo disponga6:
1º. Causales del recurso de casación en la forma: incompetencia del tribunal, implicancias y recusaciones, menos votos de
los que la ley exige para el acuerdo o con jueces que no concurrieron a la vista, ultrapetita, extrapetita, omisión de los
requisitos del art. 170 de las sentencias, cosa juzgada, etc.
2º. Nulidades específicas de 79 y 80 CPC a propósito del litigante rebelde y la fuerza mayor: podrá un litigante pedir la
recisión de lo que se haya obrado en el juicio en rebeldía suya, ofreciendo probar que ha estado impedido de comparecer
por fuerza mayor o por otra causa no imputable a él.
3º. A propósito del recurso de revisión (810 CPC): tratándose de sentencias fundadas en documentos falsos, testigos
condenados por falso testimonio, cohecho, cosa juzgada que no se alegó oportunamente, entre otros.
B. Causales genéricas. La nulidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte, en todos aquellos casos en que exista
un vicio que irrogue a alguna de las partes un perjuicio reparable sólo con la declaración de nulidad, como por
ejemplo:
1º. Vicios que anulen el proceso o circunstancias esenciales para la ritualidad o marcha del juicio.
2º. Se pueden oponer como excepción dilatoria todas aquellas que tengan por objeto corregir vicios del procedimiento sin
afectar el fondo de la acción deducida.
3º. Todos los trámites esenciales a que se refiere la causal del recurso de casación en la forma.
4º. Causal genérica del recurso de casación en el fondo: sentencia dictada con infracción de ley que haya incluido
sustantivamente en lo dispositivo del fallo.
Como podemos apreciar la procedencia del incidente de nulidad procesal es muy amplia en nuestro derecho sin la necesidad
de que se establezca un catálogo específico. Excepcionalmente y con el fin de acotar la amplitud de la nulidad procesal, el
legislador no da lugar a la nulidad procesal en algunos casos como:
La omisión del envío de la carta certificada en la notificación personal subsidiaria.
6
Artículo 83 CPC.
Errores en el estampado del expediente sobre una notificación por el estado diario.
V. Requiere ser alegada por las partes7, lo que generalmente se hace por la vía incidental. Para alegar la nulidad
procesal por la vía incidental es necesario:
Ser parte en el proceso en que se genera el vicio. Puede tratarse de las partes directas o de terceros coadyuvantes,
independientes y excluyentes.
La parte que alega la nulidad debe haber experimentado un perjuicio que sea reparable solamente con la declaración de
nulidad.
La parte que promueve el incidente de nulidad procesal no debe haber sido causante del vicio que lo lleva a promoverlo
o haber consentido en él.
VI. Requiere de declaración judicial para que opere, de lo contrario, el acto produce todos sus efectos. Asimismo, la
declaración judicial de nulidad debe indicar los actos que habrán de ser afectados por la nulidad.
VII. Genera la ineficacia específica del acto viciado, y en algunos casos de los actos realizados con posterioridad a
éste, por existir una interdependencia entre ellos.
La regla general es la nulidad propia: la nulidad de un acto no importa la nulidad de todo lo obrado.
Excepcionalmente, podemos encontrarnos con la nulidad extensiva o derivada: la nulidad de un acto afecta a todos los
actos que se hubieren realizado con posterioridad, atendida la vinculación entre ellos. Se conoce como “efecto extensivo de
la nulidad”. Es el efecto que se produce con la nulidad por falta de emplazamiento.
VIII. Sólo contra actos generados dentro del proceso, pues generalmente se sanea si no es alegada dentro del proceso.
X. La nulidad procesal debe ser declarada sólo en el caso que el vicio que la genera causa un perjuicio reparable sólo
vía nulidad. Se conoce como “principio de la trascendencia”. La nulidad sin perjuicio no opera.
7
Excepcionalmente, puede ser declarada de oficio.
La solicitud extemporánea será declarada inadmisible.
Titulares. El interviniente perjudicado con el vicio y que no hubiere concurrido a causarlo.
Nulidad de oficio. Si el vicio ha impedido el ejercicio de las garantías y derechos reconocidos en la CPR y las leyes
(160). En los demás casos, si se ha producido un acto viciado y no se ha saneado aún, pondrá en conocimiento del
interviniente, a fin que éste proceda como crea conveniente.
Saneamiento de las nulidades. Si el interviniente perjudicado acepta expresa o tácitamente los efectos del acto.
Salvo casos del 160.
Efectos.
La nulidad del acto conlleva la de los actos consecutivos que de el emanen o dependan.
El tribunal declarara a que actos se extiende, y siendo posible ordenará que ellos se renueven, rectifiquen o
ratifiquen.
La solicitud de nulidad constituye preparación suficiente del recurso de nulidad para el caso de que el
tribunal no resuelva la cuestión de conformidad a lo solicitado.
Incidentes Especiales.
Su carácter de especial, no está dado por la forma de tramitación, sino por la concurrencia de ciertos requisitos particulares
para su interposición. Estos son:
1.- Acumulación de autos. Se pretende evitar que puedan pronunciarse sentencias contradictorias entre dos procesos
pendientes que se encuentran relacionados. Si bien no existe entre los procesos la triple identidad que requiere la coza
juzgada o la excepción de Litis pendiencia, la relación entre los conflictos es tal que lo sentenciado en una causa es
perfectamente aplicable a las demás o tiene gran incluencia.
Aquel incidente que tiene lugar siempre que se tramiten separadamente, dos o más procesos que deban constituir un
solo juicio y terminar por una sola sentencia, para mantener la continencia o unidad de la causa.
Su objetivo es la acumulación material de dos o más procesos, sea ante el mismo o diversos tribunales.
Cómo se decreta. A petición de parte, se requiere una solicitud escrita de quien haya sido admitido como parte litigante en
cualquiera de los juicios. Procede excepcionalmente de oficio, cuando los procesos se encuentren en el mismo tribunal.
Oportunidad. Antes de la sentencia de término. Entre tribunales de igual jerarquía, debe promoverse ante el que conoció
primero. Entre tribunales de distinta jerarquía, al mayor. En juicios ejecutivos, antes del pago de la obligación.
Tramitación. Solicitada la acumulación, se dará traslado por el plazo de 3 días, transcurrido el plazo el tribunal resolverá,
haciendo traer, previamente a la vista, todos los procesos cuya acumulación se solicita si se encuentran en su tribunal, o
solicitándolos vía exhorto; entre tanto, se suspenderá la tramitación de la causa principal, tratándose de un incidente de
previo y especial pronunciamiento. La resolución será apelable en el sólo efecto devolutivo.
Efectos. Si es concedida, el juicio que esté más avanzado se suspenderá, hasta que todos lleguen al mismo estado. Si los
juicios se encontraban siendo tramitados por distintos tribunales, se produce una excepción a la regla de la radicación. Los
efectos se producen desde que la resolución se notifica a las partes, sin necesidad de esperar que se encuentre firme y
ejecutoriada.
2.- Cuestiones de competencia. Incidencias formuladas por las partes acerca de la falta de atribución del tribunal requerido
para conocer de un negocio judicial. Se puede reclamar por dos vías que no pueden ser utilizadas ni simultánea ni
sucesivamente:
Inhibitoria. Se concurre al tribunal que no conoce del asunto y que es estimado competente, para que este pida
al que está conociendo, que se inhiba de hacerlo y remita los antecedentes al que la parte estima es el competente.
Características de la inhibitoria:
Se ejerce ante el tribunal que no está conociendo actualmente del asunto, pero que se estima competente (tribunal
requirente).
Se debe indicar cuál es el tribunal que está conociendo del asunto (tribunal requerido).
Se debe solicitar que el tribunal requierente se dirija al tribunal requerido solicitándole que se abstenga de conocer
el asunto y le remita los autos.
Tramitación: La solicitud al tribunal requirente debe acompañarse de los documentos que acrediten la incompetencia del
requerido. El tribunal deberá pronunciarse de plano respecto de la solicitud. No se contempla intervención de la contraparte,
siendo una excepción al principio de la biltaeralidad de la audiencia.
Si el tribunal requirente acoge la solicitud, dictará la providencia “como se pide, exhórtese”. Esta resolución es inapelable;
si no accede, se puede apelar.
Recibida la comunicación, el tribunal requerido oirá a la parte que litigue ante él, y con lo que ella exponga y el mérito
que arrojen los documentos que presente o que el tribunal mande a agregar de oficio, accederá a la inhibición o negará lugar
a ella (105 CPC). La primera resolución del tribunal requerido será “traslado”.
Si el tribunal requirente accede a la solicitud, remitirá al tribunal requirente todos los antecedentes. Esta resolución es
apelable.
Si el tribunal requierente deniega la inhibitoria se traba una contienda positiva de competencia, debiendo remitir los
autos al tribunal que corresponda dirmir la contienda. Mientras tanto el curso de la cuestión principal se mantendrá
suspendida.
Declinatoria. Se solicita como excepción dilatoria, al tribunal que está conociendo del asunto, que se declare
incompetente indicándole cuál es el que se estima competente.
Características de la declinatoria:
Se ejerce ante el tribunal que está conociendo y se cree incompetente.
Se le indica cuál es el tribunal que se estima competente.
Se le solicita que se abstenga de conocer.
Plazos: Tratándose de la declinatoria de competencia absoluta NO existe plazo para promover el incidente. Tratándose de
la declinatoria de competencia relativa en los asuntos civiles contenciosos deberá promoverse por el demandado antes de
cualquier otra gestión, de lo contrario oprará la prórroga de la competencia.
Tramitación: Se tramita como un incidente de previo y especial pronunciamiento, sin perjuicio de que el tribunal que
está conociendo pueda librar las providencias que se consideren urgentes.
Efectos. De acogerse la declinatoria, todo lo obrado ante el tribunal incompetente será nulo y debe reiniciarse el
procedimiento ante el juez competente. La sentencia que desecha la declinatoria es apelable en el sólo efecto devolutivo.
INHIBITORIA DE COMPETENCIA DECLINATORIA DE COMPETENCIA
Se trata de un incidente especial. Se trata de un incidente especial.
Se promueve ante el tribunal que se cree competente, Se promueve ante el tribunal que está conociendo del
pero que NO está conociendo del asunto. asunto, pero que se cree INCOMPETENTE.
Se genera un incidente que no es de previo y especial Se genera un incidente de previo y especial
pronunciamieto, sin perjuicio de que podría anularse pronunciamiento.
todo lo obrado.
Puede dar origen a una contienda de competencia, si el No da origen a una contienda de competencia.
tribunal que no está conociendo accede a la petición.
Es necesario aquí también tratar las contiendas de competencia: en este caso, se suscita un conflicto entre dos o más
tribunales que sostienen tener competencia para conocer de un asunto, con exclusión de los demás (contienda positiva), o
bien, un conflicto entre dos o más tribunales que sostienen NO ser competentes para conocer de un asunto (contienda
negativa).
3.- Implicancias y Recusaciones. Son ciertos hechos o circunstancias que inhabilitan a un juez o funcionario naturalmente
competente para conocer de un asunto, por considerar que existe un interés presente que le hace perder la imparcialidad
requerida en la función que desempeña.
Se trata de resguardar la imparcialidad, implicancias y recusaciones que pueden conducir a una incompetencia accidental o
subjetiva. La imparcialidad del juez es uno de los presupuestos del debido proceso. Todo proceso requiere de un juez
impartial (que no sea parte en el proceso) e imparcial (que no tenga interés en el conflicto).
Causales de implicancia:
Ser el juez parte en el pleito o tener un interés personal.
Ser el juez consorte o pariente de alguna de las partes o sus representantes legales.
Ser el juez tutor o curador de alguna de las partes, albacea de una sucesión, síndico de una quiebra o administrador
o representante de una persona jurídica que sea parte en el juicio.
Ser el juez ascendiente o descendiente del abogado de alguna de las partes.
Haber sido el juez abogado o apoderado de alguna de las partes en la causa que actualmente conoce.
Tener el juez, su consorte, ascendientes o descendientes causa pendiente en que deba fallar como juez alguna de las
partes.
Haber intervenido en el asunto anteriormente como defensor o fiscal.
Haber formulado acusación como fiscal o haber asumido la defensa del imputado en otro procedimiento.
Haber actuado el miembro del TOP como JG en la misma causa.
También por la ley de tribunales de familia, se incorporó la causal de implicancia de haber intervenido como
mediador en la causa.
Recusación. Los hechos que constituyan causal de recusación, deben ser puestos en conocimiento del presunto afectado, a
fin que esta deduzca dentro del término de 5 días el correspondiente incidente, durante éste plazo el magistrado queda
provisoriamente inhabilitado. Misma tramitación que las implicancia, salvo que son apelables, sólo las interlocutorias que
dicta un tribunal unipersonal, aceptando una recusación amistosa o inhabilitándose de oficio.
Causales de recusación:
Ser el juez pariente más lejano o afín.
Ser el juez hermano o cuñado del abogado de alguna de las partes.
Tener el juez parentesco con el juez inferior que hubiere pronunciado la sentencia que se trata de confirmar o
revocar.
Ser alguna de las partes dependiente del juez.
Ser el juez, su consorte o parientes, deudor o acreedor de alguna de las partes o de su abogado, etc.
IMPLICANCIAS RECUSACIONES
Sus causales señaladas en el COT, se aplican a todos los Sus causales señaladas en el COT, se aplican a todos los
jueces, funcionarios judiciales y peritos. jueces, funcionarios judiciales y peritos.
Los jueces deben inhabilitarse tan pronto como Los jueces deben inhabilitarse tan pronto como conozcan
conozcan la causal de implicancia que los afecta y dejar la causal de recusación que los afecta, y dejar constancia en
constancia en el proceso. el proceso.
Sus causales implican una mayor gravedad. Sus causales implican una menor gravedad.
Debe ser delcarada de oficio o a petición de parte. Opera sólo a petición de la parte a quien pueda afectar la
falta de imparcialidad del juez, sin perjuicio de que el
tribunal pueda declararla de oficio.
Son normas de orden público. Son normas de orden privado.
No pueden purgarse. Se pueden purgar cuando no se solicita antes de que se
realice cualquier otra gestión.
No existe renuncia. Se pueden renunciar tácitamente si no se alega dentro del
5to día.
Su infracción configura el delito de prevaricación. Su infracción no configura delito alguno.
Debe conignarse una cantidad de dinero para Debe consignarse una cantidad de dinero para responder de
responder de las multas y costas si la solicitud es las ultas y costas si la solicitud se rechaza.
rechazada.
Se interponen ante el mismo afectado. Se interpone ante el superior jerárquico.
Se tramita como incidente especial. Se tramite como incidente especial.
Opera como causal de casación en la forma, bastando Opera como causal de casación en la forma, siempre que se
su ocurrencia. haya alegado.
La recusación de los abogados integrantes puede hacerse sin expresión de causa, antes del inicio de la audiencia.
Recusación amistosa: antes de solicitar la recusación al tribunal que corresponda, el recusante tiene derecho a ocurrir al
recusado o al tribunal de que forme parte, para plantearle la recusación y pedirle que declare inhabilitado sin más trámite.
Esta solicitud se falla sin tramitación incidental, y las causales en que puede fundarse son todas aquellas que restan
imparcialidad al juez de la causa; tampoco requieren la consignación del impuesto.
4.- Privilegio de Pobreza. Es un beneficio que se concede por la ley o la autoridad judicial, a ciertas personas,
concediéndoles el derecho a litigar representadas gratuitamente por abogados encargados de representar a personas que
carecen de recursos para proveerse defensa jurídica, como asimismo a ser servidos gratuitamente por funcionarios auxiliares
de la administración de justicia. En algunos casos, lo otorga la ley, como lo es respecto de los asistidos por la CAJ, pero
además puede ser otorgado por el tribunal respectivo.
5.- Costas. Son los gastos inmediatos y directos que ocasiona una gestión judicial, los que deben ser soportados por
las partes, en conformidad a la ley.
Clasificación.
Personales y procesales. Son personales las que corresponden a honorarios de abogados y procuradores. Las costas
procesales son las costas causadas en la formación del proceso y corresponden generalmente a aranceles que deben
cancelarse a los auxiliares de la administración de justicia. Las partes son responsables de sus costas personales, las
partes y el procurador responsables de las costas procesales y en caso de Litis consorcio existe solidaridad en la
responsabilidad a las costas.
Comunes e individuales. Son comunes las que se deben pagar por partes iguales, como el peritaje que se solicita
de común acuerdo.
Útiles e inútiles. Útiles son las indispensables para el proceso, y las inútiles son aquellas no indispensables, como
los honorarios de un receptor en una notificación que debía hacerse por Eº Diario.
Norma General. La parte que haya sido vencida totalmente, en un proceso o incidencia, será condenada al pago de costas,
salvo que el tribunal estime que ha tenido motivos plausibles para ddar, haciendo declaración expresa de ello. No podrá
eximirse de este pago tratándose de incidente dilatorio que ha sido rechazado. Para avaluar las costas debe hacerse una
liquidación de ellas:
Las costas procesales son fijadas por el secretario del tribunal mediante la tasación.
Las costas personales son fijadas por el juez mediante regulación.
En 2da instancia. El tribunal puede eximir del pago de costas, incluso las de primera instancia, pero en este caso deberá
señalar en forma expresa los motivos. Ante Tribunales colegiados, si el fallo no es unánime, no podrá condenarse en costas
a la parte vencida.
Apelación. Se puede apelar sólo por ese motivo.
Tramitación del Incidente. Es aquel incidente especial, promovido por la parte de un proceso o de una incidencia, que no
se encuentra conforme con la regulación solicitando se rectifique o complemente la tasación.
1. Se presenta la solicitud al juez para la liquidación de las cosas.
2. El tribunal efectuará la tasación y pondrá en conocimiento de las partes, por el estado diario, con citación. Las partes
pueden objetarla y el tribunal podrá resolver de plano o darle tramitación de incidente.
Tramitación. La acción corresponde exclusivamente al demandante y el tribunal proveerá traslado por un plazo de 3 días.
El demandado podrá desistirse de la reconvención. Es necesario que el mandatario tenga facultad especial para desisitrse
de la demanda. Si la contraria no se opone, el tribunal dictará sentencia interlocutoria acogiendo el desistimiento.
Si se hace oposición o sólo se acepta condicionalmente, resolverá el tribunal si continúa o no el juicio, o la forma en que
debe tenerse por desistido el actor.
Efectos. La sentencia interlocutoria que acepta el desistimiento, extingue las acciones. Produce cosa juzgada y por eso es
un equivalente jurisdiccional. Procede el recurso de apelación en su contra. También proceden los recursos de casación en
la forma y el fondo, por tratarse de una sentencia interlocutoria que pone término al juicio.
La resolución que rechaza el desistimiento es un auto, puesto que falla un incidente sin establecer derechos permanentes
entre las partes, por lo tanto procedería la apelación en subsidio de la apelación. En ningún caso, procederán los recursos de
casación ni en la forma ni en el fondo.
Desistimiento de la reconvención. Debe ser aceptado con citación y si la parte se opone, se confiere traslado o se resuelve
de inmediato o en la sentencia definitiva. Es decir, no siempre genera un incidente, a diferencia del desistimiento de la
demanda.
7.- Abandono del procedimiento. Es la extinción o pérdida total del procedimiento, que se produce cuando todas las partes
que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante un determinado espacio de tiempo.
Art 152 El procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su
prosecución durante 6 meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso
progresivo a los autos.
Campo de aplicación. Se encuentra regulado dentro de las disposiciones comunes a todo procedimiento, por lo que se
aplica a cualquiera, salvo que la ley no lo permita o la naturaleza del asunto lo impida. Excepciones. Juicios de quiebra,
división o liquidación de herencias, sociedades o comunidades, ello porque se trata de procedimientos universales donde
concurren varias personas respecto de las cuales no es posible distinguir su carácter de demandantes o demandados.
Tampoco en los juicios penales ni en los de PLocal.
2. Transcurso del tiempo establecido en la ley. La inactividad debe haberse prolonado por un plazo de 6 meses
desde que se dictó la última providencia en el procedimiento. Es decir, no es necesaria la notificación de la parte
para comenzar el cómputo del plazo.
Tratándose de un plazo de 6 meses, no se descuentan los días hábiles.
Plazos especiales de abandono del procedimiento:
Juicio de mínima cuantía: 3 meses.
Implicancias y recusaciones: 10 días.
Abandono de la acción penal privada: 30 días.
Juicio ejecutivo: Debemos recordar que el juicio ejecutivo se tramita en dos cuadernos:
a. Cuaderno Ejecutivo: si el ejecutado opuso excepciones, el plazo será de 6 meses, según las reglas generales. Si el
demandado no opuso excepciones, el mandamiento se considera como sentencia definitiva y la tramitación se sigue en el
cuaderno de apremio.
b. Cuaderno de Apremio: ya sea porque el ejecutado no opuso excepciones o porque las que opuso fueron rechazadas y se
dictó sentencia definitiva ejecutoriada, el plazo será de 3 años desde la última gestión útil en el procedimiento de apremio.
Decretado el abandono, se deberán alzar los embargos y restituir los bienes al ejecutado.
3. Solicitud de parte. El tribunal no puede declararla de oficio. La acción sólo pertenece al demandado. Si el
demandado interpuso reconvención perderá ésta, porque el procedimiento es uno y no puede fraccionarse.
4. Que no se haya renunciado al abandono del procedimiento. El demandado debe alegar el abandono
inmediatamente de reiniciado el procedimiento, por vía de acción o de excepción. Si no lo hace, se entiende que el
demandado renuncia a su derecho de alegar el abandono.
Oportunidad. Durante todo el juicio y hasta que se haya dictado sentencia en la causa. El abandono se puede solicitar en
primera o segunda instancia y en sede de casación. Se debe tener presente que si se solicita el abandono en segunda instancia,
se pierde todo lo obrado y no sólo lo que se hubiera realizado en segunda.
Tramitación. Puede alegarse por vía de acción o excepción, y en ambos se tramita como incidente de previo y especial
pronunciamiento. Debe solicitarse ante el tribunal en que se configuraron los requisitos que hacen procedente dicha
declaración.
La resolución que declara el abandono del procedimiento es una sentencia interlocutoria de primer grado y que pone
término al juicio, por lo tanto, proceden contra ella el recurso de apelación y de casación. Produce cosa juzgada formal
pues el demandante podrá reiniciar la acción en un nuevo procedimiento.
La resolución que rechaza la solicitud de abandono del procedimiento es un auto, puesto que falla un incidente sin
establecer derechos permanentes entre las partes. Procede en su contra el recurso de apelación en subsidio de la reposición.
Efectos. No se entienden extinguidas las acciones o excepciones de las partes, pero estas perderán el derecho de continuar
el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio. Subsisten sin embargo con todo su valor, los actos y
contratos que resulten derechos definitivamente constituidos, como el mandato, la transacción, etc. Pueden volver a ddar.
No se interrumpe civilmente la prescripción.
MEDIDAS PREJUDICIALES
Son los actos jurídicos procesales anteriores al juicio, que tienen por objeto preparar la entrada a éste, asegurar la
realización de algunas pruebas que puedan desaparecer, y asegurar el resultado mismo de la pretensión que se hará
valer con posterioridad dentro del proceso.
El juicio ordinario puede iniciarse por la demanda o a través de una medida prejudicial.
Titular. La regla general es que sean solicitadas por el futuro demandante. Excepcionalmente, el futuro demandado puede
solicitar la prejudicial de reconocimiento jurado de firma en instrumento privado.
Análisis particular de las diversar medidas prejudiciales propiamente tales que se contemplan en el CPC.
1) Declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para comparecer en juicio, o a su personería
o al nombre y domicilio de sus representantes.
El objeto de esta medida es que el demandante pueda realizar un emplazamiento válido, identificando en su demanda al
demandado. Esta medida siempre corresponde al futuro demandante y que no puede ser solicitada por el futuro demandado.
El tribunal citará al futuro demandado a una audiencia para día y hora determinados, a fin de que preste declaración jurada
sobre los hechos que solicita el futuro demandante. De ello se le notificará personalmente al requerido, y al actor mediante
estado diario.
El futuro demandado debe compareer y responder categóricamente, dejándose constancia en un acta; si no comparece o da
respuestas evasivas, el futuro demandante puede solicitar que se le impongan multas y arrestos al futuro demandado.
2) La exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción que se trate de entablar.
Tratándose del juicio ejecutivo tiene suma importancia determinar si la especie se encuentra en poder del deudor. Si la
especie se encuentra en poder del deudor, la obligación es líquida y por lo tanto, se puede demandar de inmediato si la
obligación consta en un título ejecutivo. Si la especie no se encuentra en poder del deudor, habrá que realizar una gestión
preparatoria de la vía ejecutiva para avaluar la especie y determinar su valor.
Esta medida corresponde siempre al futuro demandante.
El tribunal citará al futuro demandado a una audiencia a fin de que pueda exhibir la cosa que haya de ser objeto de la acción.
De ello se le notificará personalmente al requerido, y al actor mediante estado diario.
El futuro demandado deberá comparecer y dará cumplimiento de la siguiente forma:
c. Si la cosa se encuentra en su poder, deberá mostrar el objeto o autorizar al interesado para que lo reconozca.
d. Si la cosa se enucentra en poder de un tercero, el demandado cumplirá expresando el nombre y residencia
del tercero o el lugar donde la especie se encuentre.
Si el demandado no cumple con la orden, se podrán imponerle multas y arresto y el tribunal podría decretar el allanamiento
del lugar donde se encuentre la cosa cuya exhibición se solicita.
Los libros de comercio llevados en conformidad hacen fe contra el comerciante que los lleva; esta exhibición debe ser
ejecutada en el lugar donde los libros se llevan y a presencia del dueño o de la persona que él comisione. Una sanción
especial para la no exhibición de libros de comercio es que se pierde el derecho de hacerlos valer después, junto con las
multas y arrestos que procedan. Igualmente, el tribunal puede decretar el allanamiento del local donde se hayen los
documentos.
La regla general es que su titular sea el futuro demandante, pero el futuro demandado también se encuentra facultado por la
ley para solicitar medidas prejudiciales probatorias para preparar su defensa.
1) La inspección personal del tribunal, informe de peritos nombrados por el tribunal o certificado de ministro de
fe.
Debe indicarse los motivos o peligros específicos que justifican la medida:
Existe un peligro inminente de daño o perjuicio.
Que se trate de hechos que puedan fácilmente desaparecer.
Esta medida se decretará dando conocimiento a la persona a quien se trata de demandar, si se encuentra en el lugar donde
las diligencias deben efectuarse, de lo contrario deberá procederse con intervención del defensor de ausentes.
2) Absolución de posiciones.
El motivo para que se decrete la prejudicial probatoria de absolución de posiciones consiste en la existencia de un temor
fundado de que el futuro absolvente se ausente en breve tiempo del país. La medida prejudicial probatoria de absolución
de posiciones no contiene el sobre que permanece cerrado y secreto tanto para el tribunal como para el absolvente, puesto
que al tribunal le corresponde calificar la procedencia de la medida.
En el caso de que el absolvente se ausente dentro de los 30 días subsiguientes a la notificación de la medida sin absolver
posiciones, o sin dejar apoderado con autorización o instrucciones suficientes, se le dará por confeso. Por eso, debe
solicitarse la medida para que se decrete bajo el apercibimiento de que se tenga por confesa en el curso de juicio.
El requerido no está obligado a absolver posiciones sino también a dejar un mandatario que lo represente, para facilitar el
futuro emplazamiento, de lo contrario podrá nombrársele un curador de bienes.
3) Prueba de testigos.
El motivo para que se decrete la testimonial como medida prejudicial probatoria es la existencia de impedimentos graves
en virtud de los cuales haya un fundado temor que la prueba testimonial no pueda recibirse oportunamente con
posterioridad en el proceso.
En la medida prejudicial probatoria de testigos es imprescindible que se presente la lista de testigos, señalando los
impedimentos graves que generan el temor de que no pueda rendirse oportunamente, y se acompañe una minuta señalando
los puntos sobre los cuales el testigo debe prestar declaración, pues ellos deben ser calificados de conducentes para que el
tribunal decrete la medida.
MEDIDAS PRECAUTORIAS
En nuestro derecho, las podemos encontrar reguladas en el CPC a propósito del Juicio Ordinario, en el CPP en los títulos
sobre “Medidas cautelares personales” y “Medidas cautelares reales”, en la ley 19968 sobre Tribunales de Familia como
medidas de protección que pueden interponerse en casos urgentes en que el interés superior del niño o niña lo exija.
Las medidas precautorias son aquellas resoluciones que se dictan durante el proceso y que tienen por objeto otorgar
al actor la anticipación provisoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, para prevenir el daño jurídico que
podría derivar del retardo en la dictación de la sentencia.
C. Según la finalidad y los efectos que se persiguen con las medidas cautelares.
Pueden ser medidas cautelares conservativas y cautelares innovativas.
Las medidas cautelares conservativas tienen por objeto conservar el estado de hecho existente al momento en que es
decretada.
Las medidas cautelares innovativas operan en forma anticipada a los efectos consitutivos e innovativos de la sentencia
definitiva para eliminar el daño que pudiere derivar del retardo en su pronunciamiento.
3) El demandado debe poseer bienes sobre los que se hagan efectivos las precautorias reales, pero no bienes
suficientes para responder en caso de sentencia definitiva desfavorable.
Las medidas precautorias no recaen sobre todo el patrimonio del deudor, sino sobre bienes específicos que el solicitante
debe identificar y que sean los estrictamente necesarios para garantizar el resultado de la pretensión.
Cuando existen bienes suficientes para responder de la acción deducida, el demandante debe contentarse con el derecho que
le otorga la garantía general de los acreedores o la garantía específica de la cual goce.
4) El solicitante debe acompañar antecedentes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que
reclama.
El secuestro puede ser convencional (contrato entre las personas que se disputan el objeto litigioso) o judicial (caso en que
se constituye por orden del juez y tiene el carácter de medida precautoria).
La procedencia del secuestro está dada por el temor de que una cosa determinada se pierda o deteriore en manos de quien
la tenga en su poder:
1. Si reivindicándose una cosa mueble hubiere motivo de temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor, podrá
el actor pedir su secuestro; y el poseedor será obligar a consentir en él, o a dar seguridad suficiente, para el caso de
ser condenado a restituir.
2. Cuando se entablen otras acciones con relación a una determinada cosa mueble y haya motivo de temer que se
pierda o deteriore en manos de la persona que, sin ser poseedora, la tenga en su poder. Se trata de un mero tenedor.
El objeto del secuestro es proteger y garantizar la integridad material de la cosa que es objeto de la demanda, mediante
su conservación por parte del secuestre.
El demandado conserva la administración y el derecho a la enajenación voluntaria de bienes; sólo está sometido a vigilancia
del interventor.
La retención es un apoderamiento jurídico, que puede ser también material, pues puede efectuarse en manos del demandado,
del demandanto o de un tercero. Este detentador de los bienes tiene la obligación de guardar o conservar en su poder el
bien sobre el que recae la retención, asumiendo las obligaciones de un depositario. Sólo procede respecto de bienes
muebles y deben ser señalados con precisión.
Para decretarla es necesario que se refiera a bienes determinados y debe señalarse si se solicita la prohibición sobre bienes
que son objeto del juicio, o si se decreta sobre otros bienes acreditando que las facultades del demandado no son suficiente
garantía.
Cuando la prohibición recaiga sobre bienes raíces se inscribirá en el registro del Conservador respectivo, y sin este requisito
no producirá efecto respecto de terceros.
Cuando verse sobre cosas muebles, sólo producirá efecto respecto de los terceros que tengan conocimiento de ella al tiempo
del contrato; pero el demandado será en todo caso de fraude, si ha procedido a sabiendas (297 CPC). De este artículo se
desprende que:
1. Respecto al demandado, la prohibición surtirá efecto desde su notificación.
2. Respecto a terceros y tratándose de bienes raíces, producirá efectos desde su inscripción en el Registro de
Prohibiciones e Interdicciones del CBR. Lo propio ocurirrá si se trata de automóviles.
3. Respecto a terceros y tratándose de otros bienes muebles, tendrá efectos si tenían conocimiento de la medida al
tiempo del contrato. En este caso, el demandado será responsable de todo fraude.
El efecto que genera la precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos es la indisponibilidad del bien, generando
la nulidad absoluta por objeto ilícito.
La medida deberá ser solicitada ante el tribunal ordinario de primera instancia. Es decir, aun cuando la tramitación del
asunto principal se vaya a realizar ante un juez árbitro, la medida precautoria debe ser conocida por un tribunal ordinario.
Se ha señalado si existe posibilidad de oponerse del futuro demandado a la concesión de la medida prejudicial precautoria.
En este caso, la concesión no se hace bajo el procedimiento incidental, puesto que el incidente es “toda cuestión accesoria
al juicio”, y en este momento, aún no ha empezado el juicio. En la práctica, el derecho a oponerse del demandado nace sólo
una vez que le es notificada la demanda, donde el solicitante DEBE solicitar la mantención de la medida precautoria durante
el transcurso del juicio; entonces, lo que ocurre es que el demandado se opone a la medida precautoria y no a la prejudicial
precautoria.
Decretada la MPP el solicitante debe presentar su dda dentro de 10 días, plazo que puede ser ampliado hasta por 30 días
existiendo motivo fundado. El plazo se cuenta desde la fecha de la resolución que concede la prejudicial precautoria; la
prórroga hasta por 30 días debe solicitarse antes del vencimiento del plazo.
La demanda que se presente no sigue las reglas de distribución de causas, puesto que el asunto debe ser conocido por
el tribunal que concedió la prejudicial precautoria. Debe pedir que se mantengan las medidas decretadas.
Al solicitante le afectan ciertas responsabilidades en relación a los perjuicios y se considerará doloso su proceder si:
No deduce dda oportunamente.
No pide que se mantengan las medidas.
Si solicitadas, el tribunal no las mantiene.
Se trata de una presunción de derecho!
Medidas precautorias extraodinarias. Art 298 no expresamente señaladas en la ley, para las que puede exigir que se rinda
caución. Requisitos:
Acompañar antecedente de presunción grave del derecho que se reclama.
Si el tribunal lo estima, debe rendir caución.
Medidas precautorias especiales. Art 300 “estas providencias no excluyen las demás que autoriza la ley”. Ejemplo
alimentos provisorios, auxilio de la fuerza pública en el arrendamiento para que el arrendador no sustraiga sus cosas sin
pagar el arriendo. Tienen requisitos especiales.
JUICIO ORDINARIO. Libro II art 253 al 433 CPC.
El juicio ordinario es un procedimiento declarativo, de mayor cuantía, de general aplicación y supletorio respecto
de los otros procedimientos, escrito y destinado a resolver en primera instancia los conflictos que dentro del mismo
se promuevan.
PERÍODO DE DISCUSIÓN:
Formas de iniciarse el juicio: Con la DDa, sin perjuicio de que pueda iniciarse por medida prejudicial.
LA DEMANDA. Es el acto procesal por el cual el actor ejercita una acción por medio de la cual el actor somete su
pretensión al juez, solicitando una sentencia favorable en su interés. .
En los procesos orales el escrito de la demanda es conocido como libelo.
IMPORTANCIA.
Base del juicio. De su planteamiento dependerá su éxito o fracaso.
Concreta las pretensiones del actor y se limitan los poderes del juez.
REQUISITOS DE LA DEMANDA:
Requisitos comunes a todo escrito.
o Encabezarse con una suma.
o Redactar en papel simple.
o Ser patrocinada por abogado habilitado y contener el mandato judicial.
o Acompañar tantas copias simples, como partes a quienes deba notificarse.
Requisitos especiales de la demanda. Art 254 La dda debe contener:
Nº 1 La designación del tribunal ante quien se entabla. Se cumple determinando el grado y jerarquía.
Nº2 El nombre, domicilio y profesión u oficio del dte y de las personas que lo representen, y la naturaleza
de la representación. Si el demandante es una persona jurídica o un incapaz, debe individualizar al
representante e indicar si la representación es convencional o legal.
Nº3 Nombre, domicilio y profesión u oficio del ddo. Estos requisitos sirven para individualizar las partes del
proceso, lo que importa por el efecto relativo de las sentencias. Además para efectos de notificación. En cuanto
a la obligación de señalar domicilio, se refiere al civil del art 61.
Estos requisitos que se refieren a la identificación de las partes tienen suma importancia tratándose de los efectos relativos
de la sentencia, como también, a efectos de determinar el efecto de cosa juzgada que de ella emanará.
Nº4 La exposición clara de los hechos y fundamentos de derechos en que se apoya; la causa es inepta si no
consigna la causa a pedir y la cosa pedida. Se trata de los elementos que configuran la pretensión; los
fundamentos de derecho tienen por objeto facilitar al juez la tarea de calificación jurídica. Para el demandado
esta parte es muy importante pues sabrá de qué cuestiones defenderse y si se trata de los mismos hechos que se
están ventilando o se ventilaron en otro juicio, poder interponer la correspondiente excepción de Litis pendencia
o cosa juzgada, según corresponda.
Nº5 La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo
del tribunal. La parte petitoria configura la competencia específica del tribunal, y que pueden configurar la
causal de casación en la forma de ultrapetita.
Es precisamente sobre esta parte de la demanda de la cual el tribunal está obligado a pronunciarse, puesto que omitir
pronunciamiento sobre las pretensiones del demandante, es una causal de casación en la forma.
El actor puede hacer una pluralidad de pretensiones8:
6. En forma simple, cuando se reclaman distintas pretensiones en forma conjunta: A+B+C.
7. En forma alternativa, cuando basta la verificación de una para la satisfacción del deudor. Si satisface todas, incurre en
ultrapetita: A o B o C.
8. En forma eventual o subsidiaria, cuando se solicita al tribunal una determinada actuación, y para el caso que rea
rechazada, se formula otra solicitud. “En subsidio”.
Presuma: si se trata de la primera actuación y ésta debe ser presentada a distribución de causa, deberá contener
una presuma que indique: el procedimiento, materia, nombre y RUT del demandante, nombre y RUT del
patrocinante, nombre y RUT del apoderado, y nombre y RUT del demandado, si los tuviere.
No es necesario que la demanda se presente con los documentos en que se funda. Si el actor acompaña documentos
voluntariamente el demandado tendrá el término de emplazamiento para poner impugnarlos (por regla general, los
documentos se acompañan con citación). Los Doc que deben acompañarse son los Documentos habilitantes, en caso de
que alguien comparezca en nombre de otro, debe presentar título que acredite representación. So pena, que el ddo alegue
falta de personería.
Resolución que provee la dda. Si cumple con los requisitos el tribunal proveerá traslado. Se trata de un decreto,
providencia o proveído que debe contener el lugar y fecha, pronunciarse sobre lo principal: traslado, y los otrosíes
proveerlos como corresponde. Debe señalar el número de rol de la causa y llevar la firma del juez y del secretario.
Traslado. Acto por el cual se pone en conocimiento a una de las partes, la petición formulada por la contraria para que, a
su vez, efectúe sus alegaciones dentro del plazo legal.
Otrosí. Petición accesoria que se contiene en el escrito y sobre la cual el tribunal tb debe emitir resolución.
Obligación de demandar. El proceso civil, se encuentra regido por el principio dispositivo y nadie se encuentra obligado
a demandar. Sin embargo, existen casos en que si el actor no demanda se ve expuesto a sufrir consecuencias jurídicas
adversas:
1) Caso del art. 21 CPC: si la acción ejercida por una persona corresponde tambipen a otras personas, podrá el
demandado pedir que se ponga la demanda en conocimiento de quienes no hayan concurrido a entablarla, quienes
deberán expresar en el término de emplazamiento si adhieren a ella. Es un derecho facultativo que se le reconoce al
demandado que debe tramitarse como incidente de previo y especial pronunciamiento. Si las personas adhieren a la
demanda, se formará un Litis consorcio y deberán designar procurador común. Si los demandantes no adhieren,
caducan los derechos del potencial demandante y el demandado puede oponer la excepción de cosa juzgada
(equivale al desistimiento). Si los potenciales demandantes no hacen nada, pueden comparecer en cualquier
momento del juicio, pero aceptando todo lo obrado.
2) La jactancia. Se trata de una persona que dice tener derechos de los que no está gozando; en este caso, el afectado
puede obligar a quien se jacta a interponer la demanda correspondiente a los derechos que señala tener, en los
siguientes casos:
8
Una demanda con pluralidad de pretensiones requiere que éstas no sean incompatibles entre si, que el tribunal sea competente
para conocer de todas ellas y que se tramiten conforme al mismo procedimiento.
Cuando la manifestación del jactancioso conste por escrito.
Cuando la manifestación del jactancioso se haya hecho de viva voz, a lo menos delante de dos personas hábiles para
declarar en juicio.
Cuando una persona haya sido parte en un juicio criminal del cual puedan emanar acciones civiles contra el acusado,
para el ejercicio de esas acciones.
La acción de jactancia se tramita conforme a las normas del procedimiento sumario, y prescribe en un plazo de 6 meses
desde que ocurren los hechos que la motivan; si se da lugar a la demanda, el jactancioso tiene un plazo de 10 días para
demandar, ampliables a 30 días por motivo fundado, so pena de declararse que no será oído posteriormente sobre tal
derecho.
3) La citación de evicción. El comprador que se ve expuesto a sufrir evicción debe solicitar que se cite al vendedor,
antes de contestar la demanda, para que concurra en su defensa.
4) Medida prejudicial precautoria. Quien ha obtenido una medida prejudicial precautoria debe demandar en un
plazo de 10 días, ampliables a 30 por motivos fundados, o podrá sancionársele con el alzamiento de la medida y su
actuar se considerará doloso, haciéndose responsable los perjuicios causados.
5) Reserva de acciones en el juicio ejecutivo. Cuando el deudor ha hecho reserva de derechos en el juicio ejecutivo,
se encuentra obligado a deducir demanda en un plazo de 15 días contados desde la notificación de la sentencia
defintiva.
6) Citación de los acreedores hipotecarios en el juicio ejecutivo. Cuando una persona ha adquirido una propiedad
en remate que se encuentra hipotecada, lo adquiere con dicho gravamen, salvo que los acreedores hipotecarios
hayan sido citados al juicio y hayan declarado si optan por pagarse con el producto del remate o mantener la hipoteca
(“purga de las hipotecas”).
7) Verificación de créditos en el procedimiento de quiebras. Los acreedores del fallido sólo tendrán derecho a
concurrir al reparto de dividendos sólo si han comparecido al tribunal a verificar su crédito.
EL EMPLAZAMIENTO
Es el llamamiento que se hace a una persona con el fin de que comparezca en juicio a defenderse o hacer uso de sus derechos.
B. Efectos Civiles.
Se constituye en mora al deudor, mediante la interpelación judicial.
Los derechos se transforman en litigiosos para efectos de su cesión.
Se interrumpe civilmente la prescripción.
Transforma la prescripción extintiva de corto tiempo en largo tiempo.
II. TRANSCURSO DEL PLAZO PARA QUE EL DEMANDADO HAGA VALER SUS DERECHOS FRENTE
A LA DEMANDA
Se trata de un plazo legal, fatal, improrrogable, común, de días discontinuos.
El plazo comienza a correr desde que se notifica la demanda, y el término de emplazamiento varía en cada procediemiento.
Tratándose del juicio ordinario, tiene importancia el lugar donde el demandado vaya a ser notificado de la demanda:
A. 15 días cuando el demandado es notificado en la comuna donde funciona el tribunal.
B. 15 días + 3 días cuando el demandado es notificado fuera de la comuna asiento del tribunal, pero dentro de su
territorio jurisdiccional.
C. 15 días + 3 días + Tabla de Emplazamiento9 cuando el demandado es notificado fuera del territorio jurisdiccional
del tribunal.
Si son varios los demandados es plazo es común por lo tanto, correrá para todos a la vez, y se contará hasta que expire el
último término parcial que corresponda a los notificados.
El emplazamiento es un trámite esencial para la validez del proceso; en caso de omitirse, es posible reclamar de ello
mediante una excepción dilatoria, el incidente de nulidad procesal y a través del recurso de casación en la forma.
9
La Tabla de Emplazamiento es confeccionada cada 5 años por la ECS.
Transcurrido el término de emplazamiento luego de que se haya notificado válidamente la demanda, se constituye
válidamente la relación procesal.
Permanecer inactivo. Rebeldía o contumacia consiste en la inacción del demandado e implica una contestación
ficta de la demanda en la que se tienen por negados genéricamente todos los fundamentos de su pretensión, y por
lo tanto, el demandante deberá probar todos los hechos en que funda su demanda. Esa rebeldía significa no uso de
su derecho a defenderse, incumplimiento de su carga procesal de concurrir al tribunal a hacer valer sus derechos.
El término para contestar la demanda, como dijimos, es fatal y por lo tanto, expira sin necesidad de declarar la
rebeldía.
o Primera instancia. Se le tiene por rebelde sólo en éste trámite, los trámites se irán evacuando uno a uno
en su rebeldía. La rebeldía tiene efectos particulares, procede respecto de cada trámite o actuación sin
necesidad de acusarla o declararla, salvo cuando se trate de plazos judiciales. Pues tratándose de plazos
fatales opera de pleno derecho. Si el demandado no contesta dentro de plazo, el tribunal de oficio o a
petición de parte, procede a declarar precluido el derecho del demandado a contestar la demanda y
conferirá traslado para la réplica. En todo caso, el demandado puede comparecer en cualquier
momento respetando todo lo obrado, salvo que impetre un incidente de nulidad procesal y se acoja.
o Segunda instancia. También opera por el sólo ministerio de la ley, pero con efectos generales, no hay
necesidad de preocuparse más por el apelado rebelde. Art 202 el Recurso se seguirá en su rebeldía y no será
necesario notificarle de las resoluciones que se dicten, las cuales producirán sus efectos respecto del apelado
rebelde desde que se dicten. Si el apelado quiere comparecer después, debe hacerlo representado por
abogado habilitado o procurador del n°.
Efectos. No significa aceptación, sino al contrario. Impone al actor la obligación de probar los hechos en que funda sus
pretensiones. Invierte el onus probandi.
Allanarse. Aceptación expresa del ddo a la pretensión hecha valer por el actor. Puede ser total o parcial, expresa o
tácita. Para que el mandatario se allane, debe contar con las facultades especiales del inciso 2 del art. 7 CPC.
Art 313 Si el ddo acepta llanamente las peticiones del demandante, o en sus escritos no contradice de manera
substancial y pertinente, los hechos sobre que versa el juicio, el tribunal mandará citar a las partes para oír stcia
definitiva.
o Solo es procedente si no está comprometido el interés general.
o No produce efectos de pleno derecho, el juez debe pronunciarse. Es decir, sólo libera al tribunal de la
obligación de recibir la causa a prueba una vez concluido el período de discusión.
o Altera la substanciación del juicio, los periodos de prueba y observaciones a la prueba serán innecesarios,
por lo que una vez agotado el periodo de discusión, el procedimiento pasará a periodo de sentencia. Pero si
el allanamiento es parcial, deberá recibirse la causa a prueba respecto de los puntos no aceptados.
o El allanamiento puede ser expreso, cuando se manifiesta en términos formales y explícitos, o tácito, cuando
el demandado da cumplimiento voluntario a lo pedido en la demanda.
Efectos. No pone término al juicio, continúa con la réplica y dúplica, y evacuada la duplica por el ddo o en su rebeldía, el
juez cita a las partes a oír sentencia.
LAS EXCEPCIONES.
Elementos de la excepción.
a) Sujeto activo. Ddo.
b) Sujeto pasivo. Dte.
c) Causa. H° j° inmediatos en que basa su excepción.
d) Objeto. Es lo que se pide por el ddo.
a) EXCEPCIONES DILATORIAS. Aquellas que tienen por objeto corregir los vicios de procedimiento, sin afectar al
fondo de la acción deducida.
Deben oponerse en el término del emplazamiento, antes de la contestación, sin perjuicio de que la ley contemple algunas
situaciones especiales.
Tienen un carácter taxativo genérico, por cuanto en el N° 6 del Art 303 se pueden comprender todos los vicios del
procedimiento cuya corrección sea posible solicitar y que no afecten en fondo de la acción deducida. Solo son admisibles
como excepciones dilatorias.
Nº 1 Incompetencia de T ante quien se ha presentado la demanda. Es un presupuesto de validez y tiene carácter
de previo y especial pronunciamiento. Puede ser de dos clases:
o Absoluta. También puede ser declarada de oficio, y en cualquier momento del juicio, causando como efecto
la nulidad de todo lo obrado.
o Relativa. Si el demandado no hace valer la incompetencia relativa, se produce la prórroga de la
competencia.
Si lo que se ha violado son las normas sobre distribución de causas, para algunos autores debería recurrirse por la causal
genérica del N° 6 y no por este N° 1.
Si lo que se ha violado son las normas sobre jurisdicción, debiera hacerse valer como excepción perentoria en la contestación
de la demanda.
Las excepciones rechazadas no podrán después renovarse por vía de defensa o servir de base a una nulidad, por existir cosa
juzgada.
Nº 2 Falta de capacidad del demandante o de personería o representante que comparece a su nombre.
Comprende tres situaciones:
o Falta de capacidad de ejercicio en el orden procesal del demandante. Capacidad para comparecer por
sí mismo sin el ministerio o autorización de otro.
o Insuficiencia o falta de representación convencional o personería. Sin mandato suficiente.
o Falta de representación legal. Quien dice ser rpte legal sin serlo.
La capacidad del actor es uno de los requisitos de validez del proceso.
La sentencia que niega lugar a la excepción es interlocutoria, por lo que no puede oponerse después como defensa. Si se
opone en la contestación como defensa, conjuntamente con otras perentorias, aceptada una de ellas no se pronunciará sobre
ésta.
Nº 3 Litis Pendencia. Existencia de otro procedimiento pendiente con igualdad de partes, objeto y causa10.
No es necesario que se haya trabado la litis, basta la notificación de la dda, porque desde ese momento se produce la relación
procesal.
Es necesaria una dda, no procede respecto de un incidente sobre una medida prejudicial.
El juicio debe estar pendiente, no procede si ha terminado por sentencia firme, conciliación, desistimiento, abandono o
transacción.
La cosa pedida se refiere al beneficio jº perseguido con el juicio.
La causa de pedir son los hechos y fundamento en que se sustenta la demanda.
Nº 4 Ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda.
Debemos recordar que el juez puede rechazar de oficio la demanda que no contenga las 3 primeras menciones del
art. 254.
Requisitos del 254 u otro.
Art 254 La dda debe contener:
1º La designación del tribunal ante quien se entabla;
2º El nombre, domicilio, profesión u oficio del dte y de las personas que lo representen y la naturaleza de la
representación.
3º El nombre, domicilio y profesión u oficio del ddo.
4º La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya.
5º Enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión que se sometan al fallo del tribunal.
Aceptada esta, no podrá el tribunal pronunciarse sobre las excepciones de fondo que tienen el carácter de incompatible con
la aceptación de la primera.
Nº 5 Beneficio de Excusión. Del fiador común demandado para que primero se ejercite la acción contra el deudor
principal y sobre las hipotecas o prendas prestadas por éste para la seguridad de la misma. El fiador puede oponer
el beneficio de excusión siempre y cuando no esté privado de él (se trataría de un codeudor solidario), no haberlo
renunciado, oponerlo en tiempo oportuno y señalar bienes del deudor.
Nº 6 En general las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción
deducida. Esta disposición es la que le quita el carácter de taxativa a la disposición.
10
Los requisitos de la Litis pendencia son por tanto: juicio pendiente + triple identidad.
11
Recordar que los incidentes que nacen del mismo hecho deben promoverse todos juntos.
Si se acoge. Se paraliza el juicio hasta que se corrija el vicio, una vez corregido, 10 días para contestar la dda. Si no
es posible corregir el vicio, se pondrá fin al procedimiento.
Si se rechaza. El demandado dispondrá de 10 días para contestar la dda, desde la notificación de la resolución
que la rechazó. El plazo de los 10 días para contestar la demanda no es ampliable.
Apelación.
La resolución es una interlocutoria por tanto es apelable.
El recurso se concederá en el sólo efecto devolutivo, enviará compulsas y el T inferior seguirá conociendo.
En segunda instancia, son admisibles las excepciones dilatorias de incompetencia o Litis pendencia, y se tramitarán
como incidente.
LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
Se trata del escrito en el cual el demandado debe hacer valer su defensa respecto de la pretensión hecha valer por el
demandante.
Se presenta en el término de emplazamiento, pero si el demandado ha hecho valer excepciones dilatorias dispondrá de un
plazo de 10 días desde que la notificación de la resolución que las rechaza o desde que se tengan por correjidos los defectos
de que adolecía la demanda.
La importancia es que junto con la demanda, se configura el conflicto sobre el cual deberá pronunciarse teniéndose
por trabada la Litis.
b) EXCEPCIONES PERENTORIAS. Tienen por objeto enervar la acción deducida. Reconocen la existencia de un
vínculo jurídico entre las partes, que por un hecho posterior a su nacimiento, se ha extinguido o modificado. Lo son en gral
los medios de extinguir las obligaciones.
En el juicio ordinario deben hacerse valer en la contestación de la dda, de lo contrario se pierde el derecho a oponerlas; si
el juez las considera después, la sentencia será susceptible de casación en la forma por ultrapetita. No suspenden la
tramitación del proceso y deben ser resueltas en la parte dispositiva del fallo.
Se debe recordar la existencia de EXCEPCIONES ANÓMALAS que son aquellas excepciones perentorias que
pueden hacerse valer en cualquier estado del juicio, antes de la citación para oir sentencia en primera instancia, y
antes de la vista de la causa, en segunda instancia. Estas excepciones perentorias anómalas se tramitan como incidente:
1ra Instancia.
Por escrito antes de la citación a oir sentencia.
Si se formulan antes de recibir la causa a prueba, se tramitarán como excepciones.
Si se formulan después del auto de prueba, se tramitará como incidente, pudiendo recibirlo a prueba
y resolver en definitiva.
2da Instancia.
Se formulan por escrito antes de la vista de la causa.
Se tramitará como incidente y se fallará en única instancia junto a la apelación.
Efectos de la reconvención:
o Queda integrada la relación procesal.
o Delimita la cuestión controvertida.
o Se produce la prorroga tácita de competencia si el dte no alega la incompetencia del Tº.
o Contestada la dda ya no podrá oponer excepciones dilatorias, salvo que lo sean como alegaciones o
defensas. Por tanto, en segunda instancia la excepción de incompetencia absoluta y litis pendencia sólo es
admisible si no se hizo valer en primera.
Capacidad. Todo ddo con capacidad para actuar en juicio. El mandatario requiere poder especial. El dte no puede,
contestando la reconvención, reconvenir otra vez, pues esta es una facultad del ddo.
Tramitación. Se substancia y falla junto con la dda principal, no se abre un cuaderno separado, pero no hay término
extraordinario para rendir prueba fuera de la república, cuando no deba concederse en la cuestión principal.
Contra la reconvención se pueden interponer excepciones dilatorias todas en el mismo escrito dentro de 6 días, a
contar de la notificación de la reconvención. Si se acoge, el dte reconvencional tendrá 10 días para subsanar (desde la
notificación de esa resolución). Si no lo hace se tendrá por no presentada la dda reconvencional.
Si no se oponen las excepciones, sólo se podrán hacer valer como alegaciones o defensas y se sujetaran a las reglas de los
incidentes.
Al deducirse la reconvención, el proceso experimenta la ampliación de un trámite dentro del período de discusión: la dúplica
de la reconvención. Luego de la dúplica de la reconvención, el tribunal citará a las partes para oir sentencia o abrirá el
término probatorio.
RÉPLICA Y DÚPLICA.
Réplica: A la contestación de la demanda, vaya o no acompañada de reconvención, el tribunal conferirá traslado al
demandante por el plazo de 6 días; la notificación de esta resolución se notifica por el estado diario.
El plazo de 6 días es tanto para la réplica como para la contestación de la reconvención. Se trata de un plazo fatal.
El escrito de réplica tiene por objeto ampliar, adicionar o modificar las acciones del dte, sin alterar el objeto del juicio.
Dúplica: El demandado tiene el plazo fatal de 6 días para duplicar y hacer valer sus observaciones sobre la
contestación de la reconvención, si la hubiere. El traslado para la dúplica también se notifica por el estado diario.
El demandado en el escrito de dúplica puede ampliar, adicionar o modificar las excepciones que haya formulado en la
contestación, pero sin poder alterar las que sean objeto principal del pleito.
No existirá alteración de las acciones o excepciones cuando se mantienen, contemplándose las nuevas en subsidio de las
principales y siempre que tengan el mismo objeto, derivando de actos o hechos iguales o congruentes.
Con estos 4 escritos fundamentales: demanda, contestación, réplica y dúplica, se pone FIN AL PERÍODO DE
DISCUSIÓN, primer período del juicio ordinario.
LA CONCILIACIÓN.
Se trata de una gestión obligatoria que hace el juez, luego de agotados los trámites del período de discusión o en cualquier
estado de la causa con el objeto de provocar el arreglo del pleito. Es un equivalente jurisdiccional.
Art 262 En todo juicio civil en que legalmente sea admisible la transacción, y salvo los juicios exceptuados por la ley, el
juez llamará a las partes a conciliación y les propondrá personalmente bases de arreglo.
Esto no obsta a que pueda en cualquier estado de la causa efectuar dicho llamado, una vez contestada la dda. En todo caso,
el trámite esencial se refiere al que se realiza después de contestada la demanda.
De la conciliación total o parcial se levantará acta. Si se rechaza o no se efectúa, el secretario levantará acta al respecto.
Es un trámite esencial, cuya sanción es la nulidad art 795 y 768 CPC.
Oportunidad. Una vez agotados los trámites de discusión, pero bien puede hacerlo antes, desde la contestación de la dda.
Tramitación. El juez debe citar a las partes, para una audiencia que se efectuará no antes de 5 días ni después de 15, desde
la fecha en que se notifica tal resolución. La notificación se realiza por cédula debido a que ordena la comparecencia
personal de las partes.
A dicha audiencia, las partes deben concurrir personalmente o representados, sin perjuicio de que el juez puede exigir la
comparecencia personal de las partes.
El juez obrará como amigable componedor proponiendo bases de arreglo y las opiniones que emita no lo inhabilitan
para seguir conociendo de la causa.
De la conciliación total o parcial se levantará un acta que consignará las especificaciones del arreglo, la cual suscribirán el
juez, las partes que lo deseen y el secretario y se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.
Produce por ende, los efectos de desasimiento del tribunal y de cosa juzgada (acción y excepción).
Si se rechaza la conciliación, se deberá recibir la causa a prueba si corresponde. El secretario del tribunal debe certificar
que hecho el llamado a conciliación, ésta no se produjo.
Recepción de la causa a prueba. Terminado el periodo de discusión y una vez evacuado el trámite de la conciliación (salvo
en los que no es procedente como ejecutivo y hacienda), el tribunal recibirá la causa a prueba si estima que existen
hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, fijando tales hechos en la misma resolución, y siempre que no se
trate de los casos del 313, en que se acepten llanamente las peticiones, no se contradigan o las partes pidan que se falle sin
más trámite, o cuando se trata de procesos en que están comprometidas normas de orden público.
La resolución que lo rechaza es apelable en el sólo efecto devolutivo. Si la apelación es rechazada, no hay problema, pero
si la apelación es acogida puede que el término probatorio en primera instancia haya finalizado, caso en que el tribunal
deberá fijar un término especial de prueba, que el tribunal deberá abrir por un término prudencial que no puede
exceder de 8 días.
12
Por regla general, el recurso de reposición se deduce dentro de 5° día.
- Apelación. La resolución que niega la recepción de la causa a prueba es apelable, salvo en el caso de que las
partes hayan solicitado que se falle el pleit sin más trámite.
Ampliación de la prueba. No obstante lo dispuesto en el art 318, en cuanto sólo pueden fijarse los puntos de prueba en los
escritos anteriores a la resolución que ordena recibirla, es posible la ampliación en los casos del art 321:
- Cuando dentro del término probatorio ocurre un hecho nuevo relacionado con el asunto controvertido.
- Cuando fueren hechos ya verificados, con tal que jure que recién han llegado a su conocimiento.
La solicitud se tramita como incidente en cuaderno separado. La parte que solicita la ampliación de la prueba debe
hacerlo tan pronto como el hecho ocurra o llegue a su conocimiento, y debe solicitar la ampliación respecto de los hechos,
simultáneamente. Hay que tener presente que los incidentes deben promoverse tan pronto como lleguen a conocimiento de
la parte y si se promueven después, el tribunal puede rechazarlos de plano.
Al responder el traslado, la otra parte también podrá alegar nuevos hechos.
La resolución que da lugar a la ampliación de la prueba es inapelable.
Si se acoge la solicitud de ampliación, el tribunal deberá conceder un término especial de prueba de 8 días 13,
ampliables hasta 15 días.
TÉRMINO PROBATORIO
Es el período o espacio de tiempo durante el cual las partes pueden rendir prueba en el juicio, particularmente, la prueba
testimonial.
El término probatorio es fatal para los efectos de ofrecer y rendir la prueba testimonial. Es decir, la prueba de testigos
sólo puede practicarse dentro de dicho período.
Los instrumentos se ofrecen durante todo el juicio y pueden rendirse hasta el término probatorio. Los demás medios
de prueba, deben ofrecerse en esta etapa procesal.
13
Término probatorio del procedimiento incidental.
- Si las partes dedujeron recurso de reposición con apelación en subsidio: el término probatorio comenzará a
correr desde la última not por E Diario de la última resolución que se pronuncia sobre la reposición.
La ´parte que desee rendir prueba testimonial en el proceso debe presentar lista de testigos y minuta DENTRO DE
LOS 5 DÍAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECIBE LA CAUSA A PRUEBA
O DESDE LA ÚLTIMA NOTIFICACIÓN QUE SE PRONUNCIA SOBRE LA ÚLTIMA REPOSICIÓN
RESPECTO A LA INTERLOCUTORIA DE PRUEBA.
La lista de testigos es una nómina de las personas que declararán, debidamente individualizados.
La minuta es una lista de los puntos sobre los cuales piensa rendir prueba de testigos, puntos que deben ser singularizados
y especificados con claridad y precisión.
Este plazo de 5 días es fatal para presentar la lista de testigos; si la parte no la presenta, pierde su derecho a rendir
prueba testimonial.
El término probatorio extraordinario está consagrado para el juicio ordinario, y será improcedente en los procedimientos
especiales en que no se haya señalado expresamente. Está consagrado en los siguientes procedimientos:
Juicio ordinario de menor cuantía: 20 días como máximo.
En los incidentes: 30 días como máximo.
En el juicio sumario: 30 días como máximo, por aplicación del procedimiento de los incidentes.
En el juicio ejecutivo, siempre que lo pida el ejecutante y por 20 días como máximo.
Juicio de hacienda, sobre cuentas, pago de honorarios, árbitros de derechos.
Sanción al litigante temerario. Si la parte que obtuvo el término probatorio extraordinario no rinde la prueba o rinde una
impertinente, será obligado a pagar a la otra parte los gastos en que haya incurrido para presenciarla, se impondrá en la
sentencia definitiva y podrá el tribunal exonerarlo del pago si acredita motivos justificados.
Término Probatorio Especial. Se concede en caso de entorpecimiento o interrupción del término probatorio ordinario que
impida real y legítimamente la recepción a la prueba, sin que haya mediado culpa de las partes.
Debe reclamarse el obstáculo dentro de los tres días siguientes. Algunos casos del Código:
o En caso de entorpecimiento que imposibilita la recepción de la prueba durante el término ordinario. Se debe
reclamar del obstáculo dentro de los 3 días siguientes a él, y el término durará lo que dure el
entorpecimiento.
o Si el T° de alzada acoge la apelación subsidiaria contra el auto de prueba, modificando los hechos fijados
inicialmente. No más de 8 días.
o Cuando la prueba de testigos iniciada oportunamente no alcanza a ser rendida en su totalidad. El término
deberá señalarlo el tribunal.
o Diligencias iniciadas en tiempo hábil no concluidas por impedimento no dependiente de la parte, debe
reclamarse a más tardar dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del TP.
o Por ausencia del juez, deberá el Secretario a petición verbal de cualquiera de las partes certificar el hecho,
y en virtud de esa certificación el T° fijará nueva fecha. Art 340
o Si las tachas de testigos son recibidas a prueba, y el probatorio está vencido o próximo a vencer, el tribunal
fijará un término especial de prueba para estos efectos, hasta por 10 días.
3) Según su eficacia.
Aquellos medios que producen plena prueba, reuniendo los requisitos legales que permiten, por si solos, dar por acreditado
un hecho.
Aquellos medios que no producen plena prueba que requieren de otros medios para producir plena prueba.
LA PRUEBA INSTRUMENTAL
Prueba Instrumental en el proceso civil. Es completamente reglada. Es aquella por la cual se tiende a la determinación
fehaciente de un hecho que ya expiró en el tiempo, y al que la ley otorga determinados efectos de credibilidad, por estar
representados en un documento idóneo.
Para nuestra legislación los conceptos de doucmento e instrumento son sinónimos. Se trata de todo escrito por el cual
se consigna un hecho. Tienen este carácter, todos los escritos que sirven para acreditar los hechos en juicio.
Según su naturaleza jurídica, puede ser INSTRUMENTO PÚBLICO O INSTRUMENTO PRIVADO. Los
instrumentos privados son escritos, otorgados sin solemnidad alguna.
Instrumento Público o Autentico. Es el autorizado con las solemnidades legales por competente funcionario. 1699 CC.
De la definción, por tanto, es posible inferir sus requisitos:
Debe encontrarse autorizado por funcionario público.
El funcionario público que lo otorga, debe ser el competente. Su competencia está dada por la ley para autorizar o
dar fe del instrumento, y debe desempeñarse dentro del territorio que la ley le hubiere fijado para desempeñar sus
funciones.
Debe ser otorgado con las solemnidades legales, reguladas para cada tipo de instrumento público.
El 342 del CPC, señala que se consideran como instrumentos públicos en juicio, siempre que a su otorgamiento se hayan
cumplido las disposiciones legales que dan este carácter:
o Los documentos originales. Son aquellos en que consta el acto mismo o en los que se ha suscrito y pueden
tener o no matriz.
o Las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriban para que hagan fe respecto de toda persona, o
a lo menos, respecto de aquellas contra quienes se hacen valer. Ello se realiza por medio del cotejo.
o Las copias no objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de 3ro día desde que se le dio
conocimiento. Citación.
o Las copias que siendo objetadas, sean cotejadas y halladas conforme con sus originales o con otras copias
que hagan fe respecto de la parte contraria.
Cotejo, diligencia que consiste en comparar un documento con otro. Puede ser de documentos, en caso que
tengan una matriz o de letra cuando no la tenga.
o Los testimonios que el T° mande agregar durante el juicio, autorizados por su secretario u otro funcionario
competente, sacados de originales o de copias cotejadas.
o Los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada.
La escritura pública: es el instrumento público o auténtico, otorgado con las solemnidades legales, por el competente
Notario e incorporado a su protocolo o registro público. Sus requisitos son:
Ser otorgada por el competente Notario. Los notarios son auxiliares de la administración de justicia, debiendo existir
a lo menos uno en cada territorio jurisdiccional de juez de letras.
Ser otorgada con las solemnidades legales, esto es, escrita en idioma castellano, no pueden utilizarse cifras,
abreviaciones ni dejar espacios en blanco. Debe contener la fecha y lugar de su otorgamiento, y la firma de los
comparecientes y el notario que la autoriza.
Debe ser incorporada en el protocolo. Todo notario debe llevar un protocolo, que se formará insertando las escrituras
en el orden numérico que les haya correspondido en el repertorio. Su copia autorizada es título ejecutivo.
Los documentos protocolizados o instrumentos privados autorizados ante notario no son escrituras públicas.
La protocolización consiste en agregar al registro del notario un documento a solicitud del interesado. De ello, el notario
levanta un acta que si es instrumento público.
La protocolización permite que el documento adquiera fecha cierta respecto de terceros, fecha que será la de incorporación
al protocolo, y conservacipon de estos documentos, puesto que el original se mantiene en poder del notario.
Instrumentos públicos otorgados en el extranjero y sus efectos en Chile. De acuerdo al 17 CC la forma de los
instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las
reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento. En Chile, por lo tanto, debe probarse que fue otorgado y autorizado por
los funcionarios competentes en el país de origen del documento. Son tres los trámites esenciales que la ley chilena establece
para equipararlos u homologarlos con los instrumentos públicos nacionales:
Legalización. Mediante este trámite se establece la autenticidad del documento otorgado en el extranjero y se realiza
mediante un atestado de agentes diplomáticos o consulares de Chile en el país de origen o del país de origen en
Chile. Si no existe representación extranjera, mediante el atestado de un agente diplomático o consular de una
nación amiga.
Traducción. La traducción oficial es realizada por un intérprete del Ministerio RREE. Si no existe intérprete oficial,
será designado uno por el tribunal como perito.
Protocolización. Finalmente, debe agregarse el instrumento en el registro del Notario, a petición del interesado.
Forma de acompañar los instrumentos públicos al juicio: por regla general, se acompañan con citación. La oportunidad
de la contraria para impugnar el documento es un trámite esencial.
Dada la intervención de un funcionario público en el otorgamiento de un instrumento público, éstos gozan de una
PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD. Sin embargo es posible destruir esta presunción mediante la Impugnación del
instrumento público. Actividad de la parte contra quien se hacen valer, destinada a destruir su fe probatoria.
o Por falta de autenticidad o falsedad material. Será falso si:
No ha sido realmente otorgado.
No se ha autorizado por el funcionario que señala.
No ha sido otorgado por las personas que señala.
Las declaraciones no corresponden a las efectuadas.
Para demostrar la autenticidad se permite cualquier medio de prueba y puede ser utilizada por las partes y terceros. Pero al
tratarse de escrituras públicas la ley exige en cuanto a los testigos y que sean 5, contestes del hecho y de sus circunstancias
esenciales, sin tachas, legalmente examinados y que den razón de sus dichos, los que deben acreditar que quien dice haber
asistido personalmente al otorgamiento estaba fallecido o fuera del lugar de otorgamiento. Finalmente la prueba será
apreciada de acuerdo a la sana crítica.
o Por nulidad del instrumento. Si el instrumento no cumple con sus requisitos, es decir, no es otorgado por
funcionario competente o sin las solemnidades que la ley establece genera la nulidad absoluta del mismo,
privándola de todo valor probatorio.
o Por falsedad de las declaraciones o falsedad ideológica. No se trata de impugación al instrumento
propiamente tal. Señala que las declaraciones no corresponden a la realidad, ya sea por error, dolo o
simulación. Se refiere al mérito probatorio del instrumento, por lo que no genera incidente, se resuelve en
la sentencia.
Forma de hacer valer las impugnaciones.
o Vía Principal. En procedimiento declarativo, demandando que el instrumento no es válido. Se realiza
mediante juicio ordinario de mayor cuantía puesto que no se ha expresado procedimiento especial y no es
susceptible de apreciación pecuniaria.
o Vía Incidental. Por Impugnación en el plazo de la citación.
Instrumentos Privados. Es todo escrito otorgado por particulares en que se deja constancia de un hecho, sin solemnidad
alguna. Por regla general, requiere que este firmado por el otorgante. Excepcionalmente, ciertos documentos pueden valer
como instrumentos privados sin firma: asientos, registros, papeles domésticos, etc.
La gran diferencia con los instrumentos públicos, es que no están dotados de la presunción de autenticidad y por ello
requieren ser reconocidos en juicio por la parte contra quien se presenta. Mientras ello no ocurra, carece de todo
valor probatorio.
El reconocimiento puede ser:
o Expreso. Cuando el otorgante lo declara, en el mismo juicio, otro diverso o en instrumento público.
o Tácito. Cuando acompañado en el proceso y puesto en conocimiento de la contraria, esta no lo objeta por
falsedad o falta de integridad dentro del 6to dia. El documento debe acompañarse bajo el apercibimiento de
tenerlo por reconocido si nada expone dentro de dicho plazo. El tribunal, asimismo, debe indicar el
apercibimiento en la resolución en que lo tiene por acompañado.
Si la contraparte objeta el documento, se genera el incidente correspondiente debiendo el tribunal pronunciarse respecto
a su autenticidad.
El reconocimiento tácito de un instrumento tácito no se aplica respecto de aquellos que emanan de terceros. El
reconocimiento expreso del tercero se realiza mediante su comparecencia como testigo.
Cotejo de letras. Consiste en comparar la letra del documento que se pone en duda con la letra de otro documento
indubitado, es decir, con un instrumento del cual no hay duda que es auténtico. Procede cuando se impugna por la parte
contra la cual se hace valer o se ponga en duda la autentucudad de un instrumento privado o de cualquier instrumento
público que carezca de matriz. Si el instrumento público tiene matriz, procede el cotejo instrumental.
Si se objeta un instrumento privado por falta de autenticidad, la parte que lo presentó debe probar su autenticidad. Para
solicitar el cotejo de letras debe señalarse el documento indubitado con el cual debe realizarse el cotejo. Se considerarán
indubitados para el cotejo:
Los instrumentos que las partes acepten como tales, de común acuerdo.
Los instrumentos públicos no tachados de aprócrifos o suplantados.
Los instrumentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida tacita o expresamente. (352
CPC).
El cotejo será realizado por perito, generalmente calígrafo. El documento cotejado no constituye prueba suficiente, pero
puede servir de base a una presunción judicial.
PRUEBA CONFESIONAL
Prueba Confesional en el proceso civil.
La confesión es el reconocimiento expreso o tácito que hace una de las partes, en su perjuicio, respecto de hechos
pertinentes, sustanciales y controvertidos. También se puede solicitar como medida prejudicial art 273 N° 1, o provocada
por el T° como MMR.
Admisibilidad. Procede para acreditar todos los hechos que integran un conflicto, a menos que exista una disposición legal
que la excluya:
La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba, incluida la confesión, en los actos o contratos
que requieren esa solemnidad.
La declaración de uno de los cónyuges que afirme ser suya o debérsele una cosa perteneciente a la sociedad conyugal
se estiman como prueba.
Según la iniciativa:
A iniciativa de parte. Puede solicitarse como medida prejudicial propiamente tal, como medida
prejudicial probatoria cuando se teme que la persona vaya a ausentarse del país, como medio de
prueba o como gestión preparatoria de la vía ejecutiva.
A iniciativa del tribunal. Como medida para mejor resolver.
Atendiendo a su contenido.
o Pura y simple. El confesante afirma o niega categóricamente el hecho, sin agregar circunstancias que
modifiquen o restrinjan sus efectos.
o Calificada. Se reconoce el hecho controvertidos, agregando circunstancias modificatorias que alteran su
esencia o nat j°. Es efectivo que recibí dinero, pero en donación no préstamo.
o Compleja. Reconoce el hecho material pero agrega otro destinado a destruir sus efectos. Lo recibí pero se
compensó con otra obligación.
Según los efectos que produce.
o Divisible. Es posible separar los hechos que perjudican al confesante de aquellos que le son favorables.
o Indivisible. No es posible separar los hechos que perjudican al confesante de aquellos que le son favorables.
La regla general, indica que la confesión es indivisible. De hecho, la confesión pura y simple y la confesión calificada
son indivisibles.
Las confesiones complejas son divisibles, cuando se prueba que las circunstancias agregadas por el confesante son falsas.
La Confesión Judicial. Es aquella prestada ante el T° que conoce de la causa, ante agente consular (fuera del territorio) u
otro T° por delegación mediante exhorto.
Puede ser espontánea, sin embargo, la que tiene mayor trascendencia en el proceso civil es la confesión judicial provocada
que se genera por el mecanismo de la absolución de posiciones.
Las partes pueden solicitar la absolución de posiciones como medida prejudicial propiamente tal, como medida prejudicial
probatoria y como medio de prueba propiamente tal. Por su parte, el tribunal puede decretarla como medida para mejor
resolver.
Como medio de prueba, la absolución de posiciones puede solicitarse en las siguientes oportunidades:
En primera instancia, en cualquier momento del juicio desde la contestación de la demanda y hasta el vencimiento
del término probatorio. Se puede ejercer por dos veces en primera instancia, pero en caso de alegarse hechos nuevos
durante el curso del juicio, puede exigirse una vez más.
En segunda instancia, en cualquier momento hasta antes de la vista de la causa. Se podrá ejercer este derecho una
vez y en caso de alegarse nuevos hechos, se podrá pedir una vez más.
Salvo excepciones legales, todo litigante está obligado a absolver posiciones cuando lo exija su contendor; por lo tanto,
puede ser solicitada por el demandante o demandado y pueden ser citados para absolver posiciones el demandante, el
demandado, los terceros coadyuvantes, los terceros independientes y los terceros excluyentes. Podrán concurrir
personalmente o representados, si fueran personas naturales o jurídicas. El mandatario judicial puede absolver posiciones
cuando tiene poder especial para ello y siempre que no se solicite la concurrencia personal de la parte.
El sobre, conocido también como pliego de posiciones es la lista de preguntas que la parte solicitante de la absolución desea
que sean contestadas por la contraria.
Las preguntas pueden redactarse en forma asertiva o interrogativa, y pueden referirse tanto a hechos personales del
absolvente o al conocimiento que tenga de otros hechos. Deben redactarse en términos claros y precisos.
Las preguntas asertivas se redactan afirmando la existencia de un hecho. Ejemplo: Diga el absolvente cómo es
efectivo que con fecha X se encontraba en la ciudad Y.
Las preguntas interrogativas indagan acerca del acaecimiento de un determinado hecho. Ejemplo: Diga el
absolvente dónde se encontraba en fecha X.
También se puede hacer una pregunta que sea asertiva e interrogativa. Diga el absolvente cómo es efectivo que con
fecha X se encontraba en la ciudad Y. Si lo negare, diga el absolvente en qué lugar se encontraba dicho día.
El tribunal ante el cual debe rendirse la absolución de posiciones será el tribunal que conoce de la causa, si el
absolvente reside en su territorio jurisdiccional. Si el absolvente reside fuera del territorio jurisdiccional del tribunal,
pero dentro del territorio de la República, se exhorta al tribunal donde resida el absolvente.
Si el absolvente reside fuera del territorio de la República, deberá absolver posiciones ante el respectivo agente diplomático
o consular.
Citación del absolvente: Siendo acogida la solicitud de absolución de posiciones, ésta deberá notificarse por cédula al
mandatario. Si el absolvente no concurre a la primera audiencia a la que es citado, no habrá sanción alguna. La parte
interesada deberá presentar un nuevo escrito solicitando que se cite al absolvente bajo el apercibimiento que
corresponda. Tanto la solciitud como la resolución que se pronuncia debe referirse al apercibimiento que consiste en que
si el litigante no comparece al 2do. Llamado o compareciendo se niega a declarar o da respuestas evasivas, se le dará por
confeso, a petición de parte, en todos aquellos hechos que estén catégoricamente afirmados en el pliego.
Confesión Tácita. Ocurre cuando el absolvente comparece a la audiencia respectiva, pero se niega a declarar o da respuestas
evasivas, o bien, cuando el absolvente no comparece a la segunda citación que se haya realizado bajo el apercibimiento
pertinente.
Para que se produzca la confesión tácita en el caso de que el absolvente haya comparecido a la audiencia y esté dando
respuestas evasivas, la parte solicitante debe pedir al tribunal que declare evasivas las respuestas formuladas y que el
tribunal dicte una resolución teniendo a la parte por confesa respecto de las preguntas asertivas.
Para que se produzca la confesión tácita en el caso de que el absolvente no haya comparecido a la segunda citación hecha
con el apercibimiento correspondiente, la parte solicitante deberá solicitar que se certifique el hecho de la no
comparecencia, y deberá presentar un escrito al tribunal solicitando que se tenga por confeso al absolvente de las
preguntas redactadas en forma asertiva. El tribunal lo acogerá, dictando la resolución pertinente.
Respecto a las preguntas redactadas en forma interrogativa nunca procede la confesión tácita y sólo se podrá apremiar al
absolvente con arrestos y multas.
Revocabilidad. Por RG la confesión es irrevocable no pudiendo retractarse o dejarla sin efecto, pero excepcionalmente se
puede admitirse prueba en contrario e incluso abrirse un término probatorio especial cuando se alega error de hecho y se
justifica esa circunstancia. Sobre hechos no personales no es necesario alegar error de hecho.
Divisibilidad de la confesión. Radica en saber si la contraparte puede valerse de lo que le favorezca y rechazar lo que le
perjudica, por RG no art 401. La confesión debe aceptarse íntegramente y tal como la hace el confensante, sin que sea
admisible admitir una parte de ella y rechazar en su perjuicio otra parte. Pero el código establece ciertas excepciones,
distinguiendo la naturaleza de la confesión:
- La confesión pura y simple es siempre indivisible.
- La confesión calificada es indivisible.
- La confesión compleja: Reconoce un hecho pero agrega otro, en éste caso será de primera clase si son hechos
desligados entre sí, y en éste caso es divisible. Si es de segunda clase, es decir, hechos relacionados entre si, podrá
dividir la confesión desvirtuando uno de ellos. Ej. confiesa que recibió el dinero, pero que pagó.
PRUEBA TESTIMONIAL
Prueba Testimonial en materia civil. Es un medio de prueba que consiste en la declaración que bajo juramento y en las
condiciones que señala la ley hacen o formulan en el juicio las personas que tienen conocimiento de los hechos
controvertidos en el pleito. Art 1708, 1709 y 1911 del CC y 359 a 384 del CPC.
TESTIGOS: son las personas que habiendo tenido presumiblemente conocimiento de un hecho que ha percibido por sus
sentidos, es llamado para prestar declaración en juicio acerca del mismo.
2º. A iniciativa del tribunal. Como medida para mejor resolver, caso en que el tribunal sólo puede exigir la presencia
de los testigos que hayan declarado en juicio y con el único propósito de que aclaren sus dichos contradictorios y
oscuros.
3. Decir la verdad. Antes de prestar declaración el testigo debe prestar juramento. De tal manera, si el testigo falta
a la verdad comete el delito de falso testimonio.
Derechos de los testigos: SER CITADO PARA UN DÍA PRECISO Y DETERMINADO + QUE SE PAGUEN LOS
GASTOS QUE IMPORTA SU COMPARECENCIA.
Capacidad para ser testigo. Toda persona es hábil para declarar como testigo, salvo las que la ley declare inhábil.
o Inhabilidades absolutas. Esta inhabilidad implica no poder declarar como testigos en ninguna clase
de juicios.
Puede ser por falta de capacidad física o intelectual 1 al 5 del 357, o puede fundarse en la falta de probidad,
como las causales del 6 al 9 del mismo art.
No son hábiles para declarar como testigo:
1°. Los menores de 14 años. Podrán, sin embargo, aceptarse las declaraciones sin previo juramento y estimarse como base
para una presunción judicial, cuando tengan discernimiento suficiente.
2°. Los que se hallen en interdicción por causa de demencia.
3°. Los que al tiempo de declarar, o al de verificarse los hechos sobre que declaranm se hallen privados de la razón,
por ebriedad u otra causa.
4°. Los que carezcan del sentido necesario para percibir los hechos declarados al tiempo de verificarse éstos.
5°. Los sordos o sordomudos que no puedan darse a entender claramente.
6°. Los que en el mismo juicio hayan sido cohechados, o hayan cohechado o intentado cohechar a otros, aun cuando
no se les haya procesado criminalmente.
7°. Los vagos sin ocupación u oficio conocido.
8°. Los que en concepto del tribunal sean indignos de fe por haber sido condenados por delito.
9°. Los que hagan profesión de testificar en juicio. (357 CPC).
o Inhabilidades relativas. Pueden declarar en todos los juicios, salvo en aquellos en que la ley los declare
inhábiles para declarar. Las razones de estas inahbilidades son el parentesco, dependencia, interés en el
pleito, amistad o enemistad.
Son también inhábiles para declarar:
1°. El cónyuge y los parientes legítimos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la parte que los
presenta como testigos.
2°. Los ascendientes, descendientes y hermanos ilegítimos, cuando haya reconocimiento del parentesco que produzca
efectos civiles respecto de la parte que solicite su declaración.
3°. Los pupilos por sus guardadores y viceversa.
4°. Los criados domésticos o dependientes de la parte que los presente.
Se entenderá por dependiente, para los efectos de este artículo, el que preste habitualmente servicios retribuidos al que lo
haya presentado por testigo, aunque no viva en su casa.
5°. Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio.
6°. Los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés
directo o indirecto.
7° Los que tengan íntima amistad con la persona que los presenta o enemistad respecto de la persona contra quien
declaren.
La amistad o enemistad deberán ser manifestadas por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias.
Las inhabilidades que menciona este artículo no podrán hacerse valer cuando la parte a cuyo favor se hallan establecidas,
presente como testigos a las mismas personas a quienes podrán aplicarse dichas tachas.
Por regla general, la lista de testigos y la minuta deben presentarse dentro de los primeros 5 días del término
probatorio. Tratándose de incidentes y del procedimiento sumario, dentro de los 2 primeros días del probatorio. En las
querellas posesorias, el denunciante deberá hacerlo en su querella y el denunciado hasta antes de las 12 del día que preceda
a la audiencia.
Si se presenta fuera de los plazos establecidos, tratándose de un plazo fatal, precluye la facultad de presentarla.
ii. Requisitos de la lista de testigos.
Nombre, apellido, domicilio y profesión u oficio. Si no contiene estos datos, la contraparte puede oponerse a que dicho
testigo declare.
iii. Efectos de la presentación de la lista de testigos.
Por regla general, sólo podrán declarar como testigos las personas señaladas en la lista. Excepcionalmente, podrán
admitirse testigos que no se encuentren en la lista, cuando la parte jure no haber tenido conocimiento de ellos al momento
de presentarla o la otra parte consienta en ello.
iv. Aunque quien se presenta la lista y tribunal ante el que declaran.
La lista debe presentarse ante el tribunal que conoce de la causa, y generalmente, deberán presentar su declaración ante el
mismo. Si se trata de testigos que residan fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, se realiza la diligencia por exhorto.
Excepcionalmente, en los interdictos posesorios no procede el interrogatorio por exhorto debiendo el tribunal que posea
competencia propia el que realice la diligencia.
v. Minuta de puntos de prueba y sanción por no presentación de la minuta.
La jurisprudencia ha señalado que la falta de minuta será que los testigos declaren sobre los hechos que fija la resolución,
sin poder desglosarlo en puntos.
vi. Audiencia en que se rinde la prueba testimonial.
En la resolución que recibe la causa a prueba, el tribunal deberá fijar la audiencia en que se recibirá la prueba testimonial.
El tribunal procurará que los testigos de cada parte sean examinados en la misma audiencia.
Si las partes no tienen seguridad de que los testigos concurran a la audiencia, es conveniente que aseguren su comparecencia
a través de la citación judicial, puesto que si el testigo no concurre habiendo sido citado judicialmente, estaremos en un
caso de impedimento de prueba testimonial lo que autorizará a solicitar un período especial de prueba.
El testigo que no concurra habiendo sido legalmente citado podrá ser compelido por medio de la fuerza, a menos que
compruebe que ha estado impedido de hacerlo. Si concurre, y se niega a declarar, podrá ser mantenido en arresto hasta
que preste su declaración. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan caberle al testigo rebelde.
Debe contratarse un receptor para que actúe como ministro de fe. Si ello no es posible, puede solicitarse al tribunal que
designe a un funcionario del tribunal para que actúe como receptor ad hoc. Esta facultad está prohibida ejercerla a los jueces
dependientes de la ICA Santiago. El secretario del tribunal no interviene de modo alguno en esta diligencia y jamás puede
suplir al receptor.
Antes de examinar al testigo, se le hará prestar juramento al tenor de la fórmula ¿juráis por Dios decir verdad de los
que se os va a preguntar?. El juramento es esencial, pues su omisión genera la nulidad de la testimonial.
Los testigos de cada parte son interrogados separada y sucesivamente, declarando primero los del demandante y sin que
unos puedan presenciar las declaraciones de los otros. La declaración constituye un solo acto que no puede suspenderse
sino por causas graves y urgentes.
Los testigos serán interrogados personalmente por el juez, en presencia de las partes y de sus abogados, si concurren al
acto. En la práctica el juez no interroga, haciendo las preguntas el receptor conforme a la minuta de puntos de prueba o a la
reoslución que recibe la causa a prueba, si no se presentó minuta.
Los testigos deben responder las preguntas en forma clara y precisa, expresando la causa por qué afirman los hechos
aseverados. No se les permitirá llevar escrita su declaración. Si el testigo no habla castellano, las preguntas se le dirigirán
por medio un intérprete quien jura desempeñar fielmente el cargo.
Luego, podrán formularse a través del juez, las preguntas de tachas, es decir, aquellas destinadas a establecer las
inhabilidades legales que puedan afectar a los testigos. Las tachas sólo pueden establecer antes de que los testigos presten
su declaración.
Realizadas las preguntas de tacha, la parte que no presenta al testigo debe proceder a formular la tacha pertinente y si no lo
hace, precluye su derecho de hacer valer la inhabilidad posteriormente. Luego, se dará traslado a la parte que presenta
al testigo quien puede pedir que se reemplace al testigo por otro de la lista o pedir el rechazo de la tacha, lo que no impedirá
el examen del testigo, y se resolverá en definitiva.
Concluidas las preguntas de tachas, se procede a interrogar al testigo acerca de los hechos de la causa. Comienza
preguntando el juez, en la práctica el receptor sobre los puntos de prueba; posteriormente la parte que lo presenta puede
repreguntarle, es decir, por medio del receptor dirigirle preguntas para que aclare, complemente, rectifique o esclarezca
hechos. La parte que no lo presenta, luego podrá realizar sus contrainterrogaciones.
Las partes tienen derecho a oponerse a las preguntas que consideren improcedentes o inductivas; se dará traslado a la otra
parte, y en caso de desacuerdo se formará un incidente que deberá resolver el tribunal.
Las declaraciones se consignarán por escrito, conservándose en cuanto sea posible las expresiones de que se haya
valido el testigo. Luego serán leídas por el receptor en voz alta, ratificadas por el testigo, y firmadas por el declarante, el
juez y las partes.
N° de testigos admisibles sobre cada hecho. De acuerdo al 372 pueden declarar sólo 6 testigos por cada hecho.
Las Tachas. Son los medios que establece la ley para hacer efectivas las inhabilidades que pueden afectar a los testigos.
Para los testigos que figuren en la lista de testigos, podrán oponerse desde la presentación de la lista y hasta antes que declare
el testigo, deben ser claras y específicas. Si es tachado puede ser reemplazado por otro. No impiden el examen del testigo,
la legalidad de la tacha y su comprobación la aprecia el juez en la sentencia definitiva. El T° podrá de oficio repeler de
oficio a aquellos que notoriamente aparezcan comprendidos en el 357.
Si el testigo no figuraba en la lista, su testimonio será admitido y la parte en contra de quien se presentan podrá hacer valer
sus tachas hasta 2 días siguientes al examen.
La forma de tachar al testigo es invocando alguna de las causales de inhabilidad absolutas y relativas y señalando
con claridad y precisión los hechos que la configuran.
Las tachas se tramitan como incidente en el mismo acto y de forma verbal. La prueba se rinde dentro del mismo término
probatorio, pero si éste se encuentra vencido o no es suficiente lo que resta, se ampliará sólo para este efecto hasta 10 días
(término especial de prueba).
El tribunal generalmente resuelve las tachas en sentencia definitiva. Sin embargo, esta parte de la sentencia defintiva
es una interlocutoria injertada en una definitiva, razón por la cual no procede el recurso de casación en la forma.
Particularidad. Única ocasión en que el juez puede trasladarse a un lugar distinto de su territorio jurisdiccional. En ciertos
procedimientos es una diligencia obligatoria, como en la denuncia de obra ruinosa.
Constituye una calificada excepción al principio de la territorialidad puesto que la inspección podrá verificarse aun
fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, aunque nada priva delegarlo mediante exhorto. De la diligencia se levantará
un acta donde se expresarán las circunstancias materiales que el tribunal haya observado, y será firmada por el juez, el
seretario y las partes que hayan concurrido.
Valor probatorio. Produce PP en cuanto a las circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca en el acta como
resultado de su propia observación.
TESTIGO PERITO
Requiere no estar afecto a inhabilidad. Requiere no estar afecto a inhabilidad, además de
poseer conocimiento de ciencia, arte o técnica y no estar
afecto a causal de implicancia o recusación.
Conoce de los hechos con anterioridad al juicio. Conoce de los hechos con motivo del juicio.
Su juramento consiste en decir verdad acerca de lo que Su juramente consiste en desempeñar fielmente el cargo
se le va a preguntar. encomendado.
El testigo declara sobre hechos, nunca sobre el derecho. El perito puede informar sobre el derecho extranjero.
- Peritaje Facultativo. Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales de
alguna ciencia o arte. O sobre puntos de d° referentes a alguna legislación extranjera.
Reconocimiento: son las actuaciones del perito con el objeto de conocer y recopilar los antecedentes sobre la persona, cosa
o hecho respecto del cual se le ha solicitado informe. Si los peritos son varios, deben hacer el reconocimiento en forma
conjunta.
Informe o Dictamen: es el escrito mediante el cual se informa al tribunal de la labor realizada y de las conclusiones técnicas
alcanzadas. El tribunal debe señalarle un plazo al perito para evacuar su informe; si no cumple dentro de este plazo se le
podrán imponer multas o nombrar nuevo perito.
El informe se acompañará con citación, pudiendo las partes objetarlo por defectos formales.
Los gastos y honorarios serán de cargo de la parte que haya solicitado la prueba.
Valor Probatorio. La aprecia el juez de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Si hay desacuerdo entre el nuevo perito y
los anteriores el T° aprecia libremente, tomando en cuenta los demás elementos del juicio.
PRESUNCIONES
Son las consecuencias j° que la ley o el T° infiere a ciertos antecedentes o de hechos conocidos para llegar a establecer
un hecho desconocido y controvertido en el proceso.
Se discute que no debería estar en el código.
Valor probatorio. El 1712 del CC exige que las presunciones sean graves, precisas y concordantes, debiendo señalar
que los indicios deben serlo, para ser consideradas presunciones.
El art 426 señala que una sola presunción puede constituir PP si a juicio del T° tiene carácter de gravedad y precisión
suficiente para formar convencimiento.
Ejemplo. Los testimonios de oídas.
Fotocopia: Constituyen un medio de uso habitual, pero producen un grado de desconfianza por cuanto es fácil producir
montajes y fraudes.
1) Fotocopia de instrumento público. Las fotocopias de instrumento público podrá tener el carácter de instrumento
público en juicio, si es que en ella se expresa que son testimonio fiel de su original, llevando la fecha, firma y
sello del funcionario autorizante.
Las que no cumplen con estos requisitos, pueden ser presentadas y si no son objetadas como inexactas por la parte contraria
en el plazo de la citación, u objetadas, hayan sido cotejadas y halladas conformes con su original, podrán tener valor en
juicio.
2) Fotocopia de instrumento privado. Podría operar el reconocimiento respecto de una fotocopia por la parte contra la
cual se presenta; pero en caso de impugnación, ésta carecerá de valor probatorio puesto que no podrá hacerse un
cotejo de letras, según lo señalado por peritos calígrafos.
Grabación mecánica de la voz. El timbre de voz es propio de cada persona y permite la determinación del sujeto que la
emite; en las nuevas legislaciones se ha admitido como un medio de prueba autónomo. En Chile, podría ser subsumido
dentro de la prueba confesional, si es reconocido, y pericial, si fuese negado. En todo caso, las grabaciones ilícitas deben
excluirse completamente como medio de prueba.
Documento electrónico. Se trata de toda representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, comunicada
o recibida por medios electrónicos, y almacenada de un modo idóneo para permitir su uso posterior. Al respecto debemos
distinguir:
1º. Documentos electrónicos que no contengan firma. TIENEN CALIDAD DE INSTRUMENTO PRIVADO,
siempre y cuando hayan sido reconocidos en juicio.
2º. Documentos electrónicos que contengan firma electrónica simple. Las partes acuerdan usar una firma que
permita al receptor de un documento identificar a su autor, pero sin que concurra un certificador. TIENEN
CALIDAD DE INSTRUMENTO PRIVADO, siempre y cuando hayan sido reconocidos en juicio.
3º. Documentos electrónicos que contengan firma electrónica avanzada. En estos casos, la firma es certificada por
un prestador autorizado y ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control. Los
documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público deberán suscribirse mediante firma
electrónica avanzada. TIENEN CALIDAD DE INSTRUMENTO PÚBLICO.
No es motivo para suspender el juicio ni obstáculo para la dictación de sentencia, el no haberse devuelto la prueba rendida
fuera del tribunal o no haberse practicado alguna diligencia pendiente, a menos que el T° por resolución fundada lo estime
estrictamente necesario, reiterándola como medida para mejor resolver. Si dicha prueba se recibe después de dictada la
sentencia, se agregará al expediente para que sea conocida en segunda instancia si procediere
Citación para oír Sentencia. Vencido el plazo para efectuar observaciones a la prueba, se hayan o no
presentado escritos y existan o no diligencias pendientes, el tribunal citará para oír sentencia. La citación
para oir sentencia es un trámite esencial cuya omisión genera la nulidad de la sentencia, vía casación en la
forma.
Efectos. Queda cerrado el debate, la causa queda en estado de fallo y el juez debe dictar sentencia dentro de 60 días. No
se admitirán escritos ni pruebas de ningún género. Salvo:
o Incidente de nulidad de lo obrado. Debe plantearse dentro de los 5 días contados desde que la parte tuvo
conocimiento del vicio, salvo que se trate de la incompetencia del T°.
o MMR. Art 159.
o Medidas precautorias. Por expresa disposición del 290, pueden interponerse una vez citadas las partes a
oír sentencia.
o Impugnación de instrumentos. Si el plazo respectivo (3 o 6 días) vence después de la citación a oír
sentencia, de ser así se tramitará en cuaderno separado y se fallará en la sentencia definitiva.
o Incidentes como acumulación de autos, privilegio de pobreza, desistimiento de la demanda y
conciliación.
Medidas para mejor resolver. Art 159. Son diligencias probatorias establecidas en la ley y que decreta el
tribunal de oficio, luego de dictada la resolución que cita a las partes para oir sentencia, con el fin de acreditar o
esclarecer los hechos que configuren el conflicto, para su adecuada decisión.
o Oportunidad para decretarlas. Solo dentro del plazode 60 días para dictar sentencia y procede en toda
clase de procedimientos, incluso en asuntos no contenciosos. Es común a todos los procedimientos civiles. Son facultativas
del tribunal; éste podría no decretarlas.
Clases de medidas.
Agregación de documentos que se estime necesario para esclarecer el derecho de los litigantes.
Podría tratarse de instrumentos públicos o privados, que se encuentren en poder de una de las partes
o de un tercero.
Confesión judicial de cualquiera de las partes sobre hechos que sean importantes para la cuestión
debatida y que no resultaren probados.
Inspección personal del objeto en cuestión.
Informe de peritos.
Comparecencia de testigos que hayan declarado, para que expliquen o aclaren sus dichos.
Presentación de otros autos. Compulsas a costa del solicitante o parte que origina la petición. El
original no podrá retenerse por más de 8 días.
La notificación de las medidas que las decreta se hará por el estado diario. Si se trata de terceros que deban comparecer,
se les notificará por cédula.
Las medidas para mejor resolver son inapelables y deben cumplirse dentro del plazo de 20 días desde la notificación
de la resolución que las decreta. Si no se cumplen en dicho plazo, la medida se tendrá por no decretada y el tribunal deberá
dictar sentencia sin más trámite.
Si en la práctica de una medida para mejor resolver aparece la necesidad de esclarecer nuevos hechos indispensables
para la resolución del conflicto, el tribunal podrá abrir un término especial de prueba no superior a 8 días.
Requisitos.
o Generales.
Encabezarse con el lugar y la fecha escrita en letras.
Concluir con la firma del juez que la dictó.
Autorizada por el Secretario.
o Especiales. En ellas se distinguen tres partes, art 170:
Expositiva.
o Designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio.
o Enunciación breve de las peticiones y acciones deducidas por el demandante y sus fundamentos.
o Enunciación breve de las excepciones y defensas.
Considerativa.
o Las consideraciones de hecho y derecho que sirven de fundamento a la sentencia.
o Enunciación de las leyes o principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo.
Resolutiva. Pronunciamiento del fallo, es la que produce los efectos de cosa juzgada. La decisión
del asunto controvertido, deberá comprender todas las acciones que se hayan hecho valer, solo
podrán omitirse aquellas que sean incompatibles con las aceptadas.
Recursos que proceden contra la sentencia definitiva del juicio ordinario.
o Aclaración, rectificación y enmienda. Art 182 podrá el tribunal a solicitud de parte o de oficio, dentro
de los 5 días desde la primera notificación, aclarar los puntos oscuros o dudosos, salvar las omisiones
y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculo numérico que aparezcan de manifiesto en la
misma sentencia.
o Apelación. Art 186 Medio que la ley concede a la parte agraviada por una resolución judicial, para
obtener del tribunal superior que la rectifique conforme a derecho. 10 días.
o Casación en la forma. Es aquel que resulta procedente cuando el tribunal ha incurrido en vicios del
procedimiento, ya sea al tramitar el juicio o al pronunciar la sentencia. 10 días conjuntamente con el
recurso de apelación.
o Queja. 5 días hábiles, ampliables según Tabla de emplazamiento, no puede exceder de 15.
o Abandono del procedimiento. Art 152 El procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes
que figuran en el juicio, han cesado en su prosecución durante 6 meses, contados desde la fecha de la última
resolución recaída en gestión útil.
Condiciones. Procedimiento pendiente, inactividad procesal y tiempo.
Efectos. No se pierde la acción, sino el procedimiento.
Procedencia. Por RG en todos los juicios, excepcionalmente, no se puede en los de quiebra, división o liquidación de
herencias, sociedades o comunidades.
Oportunidad. Por el ddo durante todo el juicio, y hasta que se haya dictado sentencia.
Forma de hacerla valer.
Acción. Cuando el ddo pide al tribunal que se tenga por desistido.
Excepción. El dte intenta proseguir el juicio transcurrido el plazo.
Tramitación. Incidental.
Resolución. Sentencia interlocutoria, contra la cual proceden todos los recursos.
o Transacción. Contrato por el cual las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven
un litigio eventual, haciéndose concesiones reciprocas.
Elementos. Siendo un contrato debe reunir los elementos del mismo. Además debe existir la perspectiva de un litigio y que
las partes hagan concesiones recíprocas.
Efectos. Art 2460 los mismos efectos de una sentencia ejecutoriada. Solo respecto de los contratantes.
o Compromiso. Contrato por el cual las partes sustraen determinados asuntos litigiosos presentes o futuros
al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, y los someten al fallo de ciertos árbitros que designan.
El arbitraje es un ctto solemne, debe constar por escrito.
Contenido. Esencialmente un acuerdo de voluntades destinado a dar competencia a ciertos árbitros para que conozcan
determinados asuntos.
Clausulas esenciales.
Individualización de las partes.
Sometimiento a la jurisdicción arbitral.
Determinación del asunto que se compromete.
Designación del tribunal de árbitros.
Efecto. Prorroga de jurisdicción. El contrato de compromiso termina un juicio ya iniciado.
o Avenimiento. Es un acuerdo de las partes para poner término a un juicio pendiente, en el cual no tiene una
intervención activa el tribunal, limitándose estas a presentarlo para el conocimiento del órgano
jurisdiccional.
Para que constituya título ejecutivo en necesario que conste en acta pasada ante tribunal competente, y autorizada por Mfe,
o por dos testigos de actuación.
Tiene doble carácter, de contrato y actuación judicial.
JUICIOS ESPECIALES
PROCEDIMIENTO SUMARIO.
Es aquel procedimiento breve y concentrado, que debe ser aplicado en todos aquellos casos en que la acción deducida
requiera, por su nat, una tramitación rápida para ser eficaz siempre que no exista un procedimiento especial para ella;
y, en los demás casos que la ley señala.
Es un procedimiento breve y concentrado.
Es un procedimiento extraordinario pues se ha fallado que el únic procedimiento ordinario, es el juicio ordinario
de mayor cuantía.
Puede tener aplicación general o especial, según analizaremos luego.
Puede finalizar con una sentencia declarativa, constitutiva o de condena.
B. Aplicación Especial. Aquellos casos en que el legislador haya ordenado la aplicación de este procedimiento; se
encuentran enumerados en el art. 680 inciso 2:
a) En todos aquellos casos en que la ley ordena proceder sumariamente, breve o sumariamente o en forma
similar. Como por ejemplo, en la demanda de jactancia.
b) Las cuestiones que se susciten sobre constitución, ejercicio, modificación o extinción de servidumbres
naturales o legales y sobre las prestaciones a que ellas den lugar.
c) A los juicios sobre cobro de honorarios no causados en juicio. Los honorarios causados en juicio tienen un
procedimiento especial establecido en el CPC.
d) A los juicios sobre remoción de guardadores y a los que se susciten entre los representantes legales y sus
representados.
e) A los juicios sobre depósito necesario y comodato precario.
f) A los juicios en que se deduzcan acciones ordinarias que se hayan convertido en ejecutivas.
g) A los juicios en que se persiga únicamente la declaración impuesta por la ley o el contrato, de rendir una
cuenta. No se persigue la cuenta misma, para lo cual se utiliza en juicio de cuentas.
h) A los juicios en que se ejercite el derecho para cavar un pozo.
i) A los juicios en que se deduzcan las acciones civiles derivadas de un delito o cuasidelito, siempre que exista
sentencia condenatoria ejecutoriada.
En todos estos casos, tanto el tribunal como las partes se encuentran obligados a tramitar conforme al procedimiento
sumario. La sustitución del procedimiento que veremos más adelante, de ordinario a sumario o viceversa, sólo
procede en el ámbito de aplicación general, es decir, cuando por la naturaleza de la pretensión se requiera un
procedimiento rápido para la eficacia de la misma.
4. Se consagra legalmente la aplicación del principio de la ORALIDAD. 682: el procedimiento sumario será
verbal; pero las partes podrán, si quieren, presentar minutas escritas en que se establezcan los hechos invocados
y las peticiones que se formulan. En la practica no se da esta oralidad; la demanda se presenta por escrito para
distribución ante la ICA y es contestada por escrito, solicitando que se tenga como parte integrante del comparendo.
7. Procede la citación de los parientes; norma extraña en su ubicación que debiera encontrarse en las disposiciones
comunes a todo procedimiento. La citación de los parientes tiene aplicación en múltiples procedimientos
contenciosos o no contenciosos en que intervinenen menores u otros incapaces para que asistan a la primera
audiencia u otra posterior a exponer lo que crean pertinente. Para ello el artículo 42 CC señala que se entienden
comprendidos en esta denominación el cónyuge y sus consanguíneos de uno y otro sexo, mayores de edad. A falta
de consanguíneos, serán oídos los afines. Serán preferidos los descendientes y ascendientes a los colaterales, y
entre éstos a los de más cercano parentesco.
8. Los incidentes deberán promoverse y tramitarse en la misma audiencia de discusión, junto con la cuestión
principal, sin paralizar el curso de ésta. La sentencia deberá pronunciarse sobre la acción, excepciones e
incidentes, salvo que se trate de la incompetencia del tribunal y la sustitución del procedimiento.
9. La apelación se concede, por regla general, en el sólo efecto devolutivo. Excepcionalmente, se concede la
apelación en ambos efectos:
La resolución que dispone la sustitución de procedimiento de ordinario a sumario.
La sentencia definitiva.
10. El tribunal de segunda instancia posee un mayor grado de competencia. (Segundo grado de competencia). El
primer grado de competencia, que es la regla general en nuestra legislación, consiste en que el tribunal de 2da
instancia puede pronunciarse sobre las acciones y excepciones que las partes hayan hecho valer en primera instancia
y que se encuentren comprendidas en la sentencia apelada. En el juicio sumario, la apelación permite que el tribunal
de 2da instancia se pronuncie sobre todas las acciones y excepciones que hayan sido deducidas en primera
instancia, aun cuando el fallo no se hubiera pronunciado al respecto. Para que el tribunal de alzada pueda ejercer
este segundo grado de competencia es necesario que la parte lo solicite, so pena de nulidad en caso de que obre sin
solicitud de parte.
Tramitación posterior. Vencido el término probatorio, el tribunal cita a oír stcia. No hay trámite de observación a la prueba.
Sentencia. Debe dictarse en 10 días desde la resolución que citó a oír stcia.
Apelación. Son apelables en ambos efectos la sentencia definitiva y la de resolución de sustitución del procedimiento de
ordinario a sumario, salvo que de esta forma eludan los resultados del juicio. Art 691 CPC. Las demás sólo en el efecto
devolutivo, la tramitación del recurso se ajustará a las reglas de los incidentes.
Como sentencia definitiva, también procede la casación en forma y fondo.
Alegatos. No puede exceder los 15 min, salvo que el tribunal acuerde prorrogar al doble. El tribunal destinará por lo menos
un día de la semana para vista preferente de estas causas, lo que no acontece con las apelaciones sobre el JO de mayor
cuantía.
La sentencia de 2da instancia debe dictarse dentro de un plazo de 15 días, contados desde la vista de la causa.
JUICIO DE HACIENDA.
Es aquel en que tiene interés el fisco y cuyo conocimiento corresponde a los tribunales ordinarios de justicia.
Tribunal competente.
Fisco demandado: Juez de letras de asiento de Corte. El demandante, cualquiera sea la cuantía del asunto, debe
dirigirse ante el juez de letras asiento de Corte, puesto que en cada ciudad asiento de Corte existe un abogado
procurador del CDE que debe representar al fisco.
Fisco demandante: el fisco puede optar entre dirigirse ante el Juez de letras de asiento de Corte o al domicilio
del demandado.
Procedimientos declarativos. Se sustancian siempre por escrito, con arreglo a los trámites establecidos para los juicios
del fuero ordinario de mayor cuantía, lo que no significa que no pueda aplicarse el juicio sumario u otro según la acción
deducida, que es verbal, pues en éste las partes pueden presentar minutas escritas.
Procedimiento Ejecutivo. Toda sentencia ejecutoriada que ordene al Fisco a cualquiera prestación, deberá cumplirse
dentro de los 60 días siguientes a la recepción del oficio del tribunal, dirigido al Ministerio respectivo. Procedimiento:
1) Certificado de ejecutoria.
2) Remisión de oficios del tribunal al minsterio respectivo, adjuntando copia autorizada de la sentencia y su certificado
de encontrarse ejecutoriada.
3) El ministerio respectivo tendrá un plazo de 60 días disponiendo el pago que señale la sentencia, con reajustes e
intereses que se devenguen hasta la fecha del pago efectivo.
El pago corresponde a la Tesorería General de la República.
JUICIO EJECUTIVO.
El tercer momento jurisdiccional, luego del conocimiento y fallo es la ejecución. Es una etapa eventual, puesto que en las
sentencias declarativas y constitutivas sus efectos operan por su sola dictación, sin necesidad de ejecución forzada. Por su
parte, en las sentencias de condena no siempre se requiere un procedimiento compulsivo toda vez que el demandado puede
cumplir voluntariamente la prestación contenida en el fallo.
Reglas sobre la concesión del exequátur. La corte debe verificar la concurrencia de los sgtes requisitos.
1ra regla: EXISTENCIA DE TRATADOS.
Revisar la existencia de tratados sobre la materia; las resoluciones pronunciadas por tribunales extranjeros tendrán en
Chile la fuerza que le concedan los tratados respectivos, y para su ejecución se seguirán los procedimientos establecidos
en la ley chilena, en cuanto no aparezcan modificados por dichos tratados.
Ejemplos: convención interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares; convención sobre reconocimiento y
ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras.
Solicitud de exequátur. La solicitud deberá hacerse a la ECS, acompañando copia debidamente legalizada del fallo que se
trata de ejecutar14. Cuando conste el carácter público y la verdad de las firmas, atestiguadas según las leyes de cada país.
Esto se comprobará en Chile de las siguientes formas:
Atestado del agente diplomático o consular, certificado por el Min de RExt.
De no existir uno Chileno, la de un agente diplomático de una nación amiga.
Agente diplomático acreditado en Chile por el gobierno del país donde se otorgó el instrumento, con certificación
del Min de RExt.
Se debe dar cumplimiento a las normas comunes a todo procedimiento y a las reglas de comparecencia en juicio. Si es
necesario, deberá acompañarse la traducción correspondiente.
Tramitación.
Asunto contencioso. La resolución de la ECS será traslado a la contraparte, por medio de notificación personal, plazo para
contestar, mismo que el término de emplazamiento para contestar demandas (15 + 3 + Tabla). Al dte sólo por Eº diario.
Con la contestación o en su rebeldía, el Presidente pide vista al Fiscal Judicial y oído el Ministerio público, procede a
declarar si debe o no darse curso a la solicitud.
Si el tribunal lo estima procedente, podrá abrir un término probatorio antes de resolver por el tiempo que el CPC establece
para los incidentes.
No contencioso. Ante la CS acompañando copia legalmente autorizada, el Presidente pide vista al Fiscal Judicial, no hay
traslado. Si es necesario recibir la causa a prueba, se abrirá término probatorio por 8 días.
Sentencia emanada de un tribunal arbitral extranjero. Se aplicarán las mismas reglas señaladas pero además se necesita
la visa de un tribunal superior ordinario del país donde se dictó el fallo. Es la única manera de constatar su autenticidad y
demostrar su fuerza ejecutiva.
14
Recordemos que tratándose de un instrumento público deberá proceder a legalizarse.
Con el reconocimiento de una sentencia dictada por tribunal extranjera se genera un título o fundamento para una
ejecución posterior. Sirve para generar la acción de cosa juzgada.
Tribunal competente para conocer del cumplimiento de una sentencia pronunciada en el extranjero. La CS ordenara
la ejecución al T que le hubiere correspondido en única o primera instancia, en Chile. Se seguirán los procedimientos
establecidos en Chile, en cuanto no aparezcan modificados por los tratados pertinentes. Se ha determinado que el
procedimiento aplicable lo determinará el tratado existente en el país de origen, si no lo regula, se tratara como una sentencia
pronunciada en Chile.
Tribunal competente. La ejecución corresponde a los tribunales que la hayan dictado en 1ra o única instancia. Regla gral
de competencia.
Si es necesaria la iniciación de un nuevo juicio, puede deducirse ante el mismo tribunal o ante el que sea competente, de
conformidad a los ppios generales y a elección del que haya obtenido en el pleito.
Requisitos de la solicitud:
1) Procede a solicitud de la parte interesada.
2) Debe tratarse de una sentencia definitiva o interlocutoria; recordemos que los autos y decretos no producen este
efecto.
3) La sentencia definitiva o interlocutoria debe encontrarse ejecutoriada o causar ejecutoriada.
4) La prestación debe ser actualmente exigible y solicitarse dentro del plazo de 1 año desde que la ejecución se
hizo exigible.
Tramitación de la solicitud:
1) El ejecutante deberá solicitar el cumplimiento de la sentencia, con citación.
2) Esta resolución se notifica por cédula al apoderado de la parte ejecutada. (en este procedimiento no existe
mandamiento de ejecución y embargo). El ministro de fe que practique la notificación debe enviar carta certificada
tanto al apoderado como a la parte, remitiéndose al domicilio en que se le notificó la demanda. la carta certificada
debe contener el N° de la causa y el tribunal, además del domicilio del receptor.
Si el cumplimiento se pide contra un tercero, deberá notificársele personalmente.
3) OPOSICIÓN DEL EJECUTADO. El demandado dispondrá del plazo de 3 días fatales, no ampliables ni
prorrogables contados desde la notificación al apoderado, para oponerse a la ejecución (es el plazo de la
citación). Si el cumplimiento se ha solicitado contra un tercero, éste dispondrá de 10 días desde la notificación
personal.
Las excepciones que puede oponer el demandado se encuentran taxativamente señaladas por el legislador:
1. Pago de la deuda.
2. Remisión de la deuda.
3. Concesión de esperas o prórroga del plazo.
4. Novación.
5. Compensación.
6. Transacción.
7. Haber perdido la sentencia su carácter de ejecutoria, es decir, ha transcurrido el plazo de 1 año para solicitar el
cumplimiento incidental.
8. Pérdida de la cosa que se debe.
9. Imposibilidad absoluta para la ejecución actual de la obra debida (obligaciones de hacer).
10. Falta de oportunidad en la ejecución.
11. El tercero podrá deducir además, la excepción de no empecerle la sentencia.
Todas las excepciones deben fundarse en antecedentes escritos, salvo la pérdida de la cosa debida o la imposibilidad
para la ejecución actual de la obra debida, que igualmente requieren de un fundamento plausible.
Todas las excepciones deben basarse en hechos ocurridos con posterioridad a la sentencia cuyo cumplimiento se
solicita.
Si no se cumple con estos requisitos, la excepción podrá ser rechazada de plano.
La oposición se tramita de acuerdo a las reglas de los incidentes. Si no se oponen excepciones, éstas son rechazadas de
plano o acogidas a tramitación, son igualmente rechazadas se procederá al cumplimiento de la sentencia siempre que la ley
no haya dispuesto otra forma especial.
JUICIO EJECUTIVO.
Recibe aplicación cuando el ejecutante no utiliza el procedimiento ejecutivo incidental, porque no quiere o porque ha
transcurrido el año para ello. Nos encontramos con un caso de competencia acumulativa por cuanto existen dos tribunales
potencialmente llamados a conocer del negocio: el que dictó la sentencia en primera o única instancia y el establecido en
atención a las normas generales sobre competencia.
Estructura. Consta de, al menos, dos cuadernos: el principal que constituye el juicio mismo, y el de apremio, que se refiere
el aspecto compulsivo; se tramitan separada e independientemente, pero el de apremio se paraliza mientras no se dicte
sentencia definitiva, negando lugar a las excepciones opuestas por el deudor.
Pueden existir cuadernos de tercería, cuando advenga un tercero, y de incidentes.
Apremio. Representa el aspecto de fuerza y se paraliza mientras en el principal no se dicte sentencia rechazando
las excepciones, o transcurrido el plazo para oponerlas. Contiene todos los trámites destinados al cumplimiento
forzado de la obligación, mediante la afección de bienes del ejecutado a través del embargo.
- Mandamiento de ejecución y embargo, siempre está presente e inicia el cuaderno de apremio.
- Embargo. Aquí el cuaderno de apremio de suspende a la espera de si el demandado opondrá o no excepciones.
Si no se oponen, el mandamiento hará las veces de sentencia definitiva. Si se oponen y son rechazadas, se
dictará sentencia definitiva. Con la sentencia definitiva, se proseguirá la tramitación en el cuaderno de apremio.
- Retiro de especies.
- Entrega de los bienes al depositario.
- Tasación de los bienes.
- Remate de los bienes embargados.
- Consignación del valor de los bienes.
- Liquidación del crédito y costas.
- Pago al acreedor.
La obligación puede ser líquida en sí misma, y en otras, se requiere una gestión preparatoria de avaluación para que
adquiera el carácter de líquida.
438: la ejecución puede recaer:
1. Sobre la especie o cuerpo cierto que se deba y que exista en poder del deudor.
2. Sobre el valor de la especie debida y que no exista en poder del deudor, haciéndose su avaluación por un perito
que nombrará el tribunal. Cuando la especie debida ha salido de manos del deudor por causa imputable a éste, la
ejecución recaerá sobre el valor de la especie. El ejecutante debe solicitar al tribunal la designación de un perito que
fije con precisión el valor de la especie sobre que versa la obligación. Posteriormente, el ejecutado podrá oponer
como excepción el exceso de avalúo.
3. Sobre cantidad líquida de dinero. Las obligaciones que recaen en una cantidad de dinero son líquidas en sí mismas,
entendiéndose como cantidad líquida no sólo la que tiene esta calidad, sino también la que puede liquidarse
mediante simples operaciones aritméticas con los datos que el mismo título ejecutivo suministre.
4. Sobre cantidad de un género determinado cuya avaluación pueda hacerse en la forma que establece el número
anterior. Es decir, es líquida la obligación de género si expresa su cantidad o si puede liquidarse mediante simples
operaciones aritméticas que el mismo título haya establecido.
5. Tratándose de obligaciones expresadas en moneda extranjera, el ejecutante podrá elegir el pago en la moneda
extranjera o en moneda nacional, pero en ambos casos deberá acompañar un certificado de un banco de la plaza
que acredite el tipo de cambio, del día de la presentación de la demanda o de los 10 días anteriores.
La prescripción del título ejecutivo, más bien, de la obligación que consta en el título ejecutivo debe SER
DECLARADA DE OFICIO por el tribunal al momento de proveer la demanda ejecutiva. Si, por alguna razón, el
tribunal no declaró de oficio la prescripción al momento de proveer la demanda, el tribunal podrá declararla a solicitud del
demandado, cuando éste oponga la demanda.
Mantención de la acción ejecutiva. El tribunal, como señalamos, denegará la ejecución si el título tiene más de 3 años desde
que la obligación se hizo exigible, salvo que se compruebe la subsistencia de la acción ejecutiva por alguno de los
medios que sirven para deducir esta acción. Es decir, si transcurrido el plazo de 3 años desde que la acción se hizo
exigible el actor intenta una gestión preparatoria de la vía ejecutiva generando un nuevo título distinto al primitivo donde
constaba la obligación, el tribunal deberá dar curso a la ejecución puesto que se funda no en el título vencido, sino en el
emanado de la gestión preparatoria.
La interrupción civil de la prescripción de la acción ejecutiva se produce por la notificación de la demanda ejecutiva.
La gestión preparatoria no interrumple el plazo para la prescripción, salvo que se trate de una letra de cambio o pagaré, cuyo
plazo de prescripción es de un año desde el vencimiento del documento.
Son títulos ejecutivos imperfectos aquellos que establecidos por el legislador, requieren la realización previa de una gestión
preparatoria de la vía ejecutiva.
Son títulos ejecutivos administrativos aquellos en que la administración genera el título en virtud del cual cobra una
obligación en particular.
Títulos ejecutivos bilaterales son aquellos que requieren de la concurrencia de dos o más partes para generarse, como el acta
de avenimiento, de conciliación, obligación que nace de un contrato que consta en escritura pública, etc.
Si bien este número no se refiere a las sentencias que causan ejecutoria, es decir, aquellas respecto de las cuales existen
recursos pendientes pero que éstos son suspenden la ejecución, la jurisprudencia ha señalado que estas sentencias deben ser
consideradas como dentro de los “otros títulos a que las leyes dan fuerza ejecutiva” (434 N° 7), como figura residual.
3º. Acta de avenimiento pasada ante tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de
actuación.
Recordar que el avenimiento es un equivalente jurisdiccional en el cual las partes, dentro del procedimiento y con el fin de
darle término, convienen un determinado acuerdo.
4º. Los títulos de crédito tienen mérito ejecutivo en dos situaciones:
A. Letra de cambio y pagaré, protestado personalmente por falta de pago, por un notario, no habiendo el obligado opuesto
tacha de falsedad al momento de protestarse el documento.
El protesto es un acto solemne que generalmente se efectúa ante Notario y puede realizarse por falta de pago, por falta de
fecha de aceptación o por falta de aceptación. Sólo el protesto por falta de pago permite ejercer la acción ejecutiva
inmediatamente.
Tenemos una letra o un pagaré, que se entrega a un notario para que realice el protesto por falta de pago. El notario cita para
que concurra personalmente el obligado a su oficio para requerirlo de pago. Requerido de pago, si el obligado no opone
tacha de falsedad, el título queda perfecto.
B. Letra de cambio, pagaré o cheque en que la firma de los obligados haya sido autorizada por un notario.
En este caso, no se requiere que se notifique previamente el protesto. Basta que la firma haya sido autorizada por un
notario para que pueda deducirse inmediatamente la demanda ejecutiva.
5º. Cualquiera otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva.
Por ejemplo, la sentencia que causa ejecutoria, la copia del acta de asamblea de copropietarios válidamente celebrada y
autorizada por el Comité de Administración o administrador, en que se acuerden gastos comunes y los avisos de cobro de
gastos comunes; el contrato de compraventa de cosas muebles a plazo, otorgado en instrumento privado, autorizado por
notario, etc.
Analizaremos las siguientes gestiones preparatorias: el reconocimiento de firma en intrumento privado, la confesión de
deuda, la confrontación de títulos y cupones, la notificación judicial de letras de cambio, pagarés o cheques, la avaluación,
notificación del título ejecutivo a los herederos.
Tratándose del cheque, y una vez que el banco lo ha protestado, se abren dos vías: una civil, para el cobro del documento y
una penal, por el delito de giro doloso de cheques.
La avaluación.
Esta gestión preparatoria debe llevarse a cuando la obligación recae sobre una especie o cuerpo cierto que no se encuentra
en poder del deudor, o cuando se trata de una cantidad de un género determinado.
El ejecutante deberá presentar un escrito al tribunal acompañando el título y solicitando que se designe un perito para la
avaluación y proceder a la liquidación. El tribunal designará el perito sin que intervenga la voluntad de las partes; procede
a la avaluación y tanto ejecutante como ejecutado tendrán derecho a oponerse a ella, solicitando que se aumente o disminuya.
Una vez ejecutoriada la resolución del tribunal que apruebe la avaluación, el ejecutante podrá interponer la demanda
ejecutiva.
El juicio ejecutivo podrá comenzar mediante la interposición de la demanda ejecutiva, cuando el acreedor posea un título
ejecutivo perfecto, o mediante una gestión preparatoria de la vía ejecutiva cuando no haya título ejecutivo o se cuente con
uno imperfecto.
Si comienza con demanda, deberá atenderse a las reglas de competencia absoluta y relativa y a las reglas sobre
distribución de causas.
Si comienza con gestión preparatoria, la demanda se presenta ante el tribunal que conoce de la gestión preparatoria.
El ejecutado al concurrir a las gestiones preparatorias no prorroga competencia.
Demanda Ejecutiva. Es el acto procesal por medio del cual el actor deduce su acción exhibiendo el título en que se funda.
La dda debe cumplir con los requisitos comunes a todo escrito y comunes a toda demanda y además expresar la especie o
cantidad líquida por la cual se pide el mandamiento o ejecución. La petición concreta de la demanda es que se despache
mandamiento de ejecución y embargo, a lo cual el tribunal accederá con el mérito de la demanda y el título.
Si el título se encuentra prescrito o faltan los requisitos de la obligación en cuanto a ser actualmente exigible y líquida, o no
contenga los 3 primeros arts. del 254 o no se ha constituido en forma el PP, el tribunal puede desachar la demanda de oficio.
Mandamiento de Ejecución y Embargo. Cumpliendo con todos los requisitos el tribunal ordena despachar mandamiento
de ejecución y embargo. “Despáchese”. Esta resolución que se dicta en el cuaderno ejecutivo, también inicia el cuaderno
de apremio.
La resolución “despáchese” es una verdadera autorden que se da el tribunal para la dictación de la resolución que
abre el cuaderno de apremio y ordena el requerimiento de pago al deudor.
Menciones de la naturaleza:
1º. Designación de los bienes sobre los cuales debe recaer el embargo, lo que deberá haber hecho el propio
ejecutante en su demanda. Es esencial, cuando se persigue la ejecución sobre un cuerpo cierto que está en poder del
deudor.
2º. Solicitud del auxilio de la fuerza pública. El tribunal no puede decretarla de oficio.
Requerimiento de Pago. En el juicio ejecutivo, la relación procesal se perfecciona por el requerimiento de pago en que al
demandado deberá hacérsele entrega de:
Copia de la demanda ejecutiva.
Providencia que recayó en la demanda. "despáchese”
Mandamiento de ejecución y embargo.
Se trata de una notificación requerimiento, a través de ella se persigue que el deudor pague la deuda, y en el evento de
que éste no lo haga, proseguirá la tramitación del juicio ejecutivo mediante el embargo de bienes en cantidad suficiente
para cubrir la deuda, intereses y costas.
Si la notificación se realiza por medio de la notificación del 44, el requerimiento se hará mediante “cédula de espera”. El
receptor dejará copia de la demanda ejecutiva, su proveído y copia del mandamiento a cualquier persona adulta o las fijará
en la puerta, además de una citación para que concurra a sus oficinas, a fin de practicar el requerimiento.
El lugar donde se practica el requerimiento de pago es fundamental puesto que de ello dependerá el mayor o menor
plazo del deudor para oponer excepciones. Si el requerimiento de pago se realiza en rebeldía del demandado, se
entenderá haber sido practicado en la oficina del receptor.
La notificación ficta, aquella que se produce cuando una parte solicita la nulidad de una notificación y se le tiene por
notificado por el solo ministerio de la ley desde que se notifica la resolución que acoge dicha nulidad, no recibe aplicación
en el requerimiento de pago. Es decir, podría tenerse como notificada fictamente la demanda pero el requerimiento es una
diligencia que debe ser practicada por ministro de fe y que debe cumplir con las formalidades legales.
2) El juicio se ha iniciado por gestión preparatoria.
En este caso, no procede la notificación personal ni con cédula de espera, puesto que no se trata de la primera gestión.
La notificación de la demanda ejecutiva y el requerimiento de pago se hará por cédula, si el demandado designó
domicilio. Si no lo hizo, se le notifica por el Estado Diario.
Oposición de excepciones. Dado el carácter especial del juicio ejecutivo el plazo de oposición es más breve y las causales
se encuentran taxativamente señaladas, puesto que el título ejecutivo goza de una presunción de autenticidad.
El plazo comienza a correr desde el día del requerimiento de pago (no desde la notificación). El escrito se llama
oposición de excepciones (no es una contestación a la demanda) y comprende tanto las dilatorias como las perentorias.
Si no opone excepciones, el mandamiento hace las veces de sentencia continuándose la tramitación en el cuaderno de
apremio.
Plazo para oponerlas. Se trata de un plazo fatal e individual. Distinguiendo el lugar en el que fue requerido de pago.
Si el requerimiento se realiza en la comuna asiento del tribunal: 4 días.
Si el requerimiento se realiza fuera de la comuna asiento, pero dentro del territorio jurisdiccional. 4 días + 4
días.
Si el requerimiento se realiza fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, dentro del territorio de la
República: el requerimiento se realiza por exhorto y el ejecutado tendrá la alternativa:
a. El ejecutado puede oponer las excepciones ante el tribunal exhortado, para lo cual tendrá un plazo de 4 u 8 días,
dependiendo si el requerimiento se efectuó dentro o fuera de la comuna asiento del tribunal exhortado.
b. El ejecutado puede oponer las excepciones ante el tribunal exhortante en el plazo fatal de 8 días + Tabla de
emplazamiento.
Si el requerimiento se efectúa fuera del territorio de la República: 8 días + tabla de emplazamiento.
La ley impone al receptor la obligación de hacer saber al deudor cuál es el plazo que tiene para oponer excepciones en el
momento del requerimiento; si no lo realiza, se hará responsable de los perjuicios, sin que se invalide el requerimiento.
Sólo puede oponer las excepciones contempladas en el art 464 del CPC.
Excepciones Dilatorias:
1. Incompetencia del tribunal. El ejecutado no prorroga la competencia por el hecho de comparecer a las gestiones
preparatorias de la vía ejecutiva; deducida la excepción de incompetencia, el tribunal puede pronunciarse sobre ella
desde luego, o reservarla para sentencia definitiva.
2. Falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparezca a su nombre.
3. Litis pendencia ante tribunal competente. Requiere concurrencia de la triple identidad y que el juicio pendiente
haya sido incoado por el ejecutante.
4. Ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en el modo de formular la demanda. La excepción sólo será
acogida cuando se justifica en hechos graves y trascendentes.
Excepciones Perentorias:
5. Beneficio de excusión o caducidad de la fianza. El beneficio de excusión es el derecho del fiador demandado para
exigir que antes de proceder en su contra, se persiga al deudor principal. La caducidad de la fianza se entiende como
sinónimo de extinción de la misma por los medios señalados en el CC (relevo, extinción de la acción principal, etc.)
6. Falsedad del título. Es decir, el título no ha sido otorgado por las personas que aparecen en él o no ha sido otorgado
en la forma que se indica.
7. Falta de alguno de los requisitos o condiciones para que el título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente o
en relación al ddo. Este numeral permite la inclusión de diversas situaciones, como si no hizo perfecta la cesión
de créditos, si no se ha hecho la notificación a los herederos, etc.
8. Exceso de avalúo respecto de la especie que no exista en poder del deudor o sobre cantidad líquida de un
género determinado.
9. Pago de la deuda.
10. Remisión de la deuda.
11. Concesión de esperas o prorroga de plazo.
12. Novación.
13. Compensación.
14. Nulidad de la obligación.
15. Perdida de la cosa debida.
16. Transacción.
17. Prescripción de la deuda o de la acción ejecutiva. La prescripción de la deuda ataca el derecho personal a exigir
su cobro, y si es aceptada, impide que ella pueda cobrarse. Si se opone la extinción de la prescripción ejecutiva, aún
puede hacerse valer como acción ordinaria en procedimiento declarativo, sumario u ordinario.
18. Cosa juzgada.
Pueden referirse a toda la deuda o a una parte de ella.
Contestación de las excepciones. Se da traslado al demandante por un plazo de 4 días. No admite aumento. No procede el
llamado obligatorio a conciliación.
Declaración sobre admisibilidad de las excepciones. El tribunal verifica que se hayan opuesto en forma. Si las estima
inadmisibles o no considera necesaria la rendición de pruebas, dictará sentencia (previa citación a oír sentencia aunque el
466 no lo señale). Si estima que se ha dado cumplimiento a los requisitos formales y estime necesario rendir prueba para
acreditar los hechos en que éstas se fundan, abrirá un término probatorio.
Recepción de la causa a prueba. Se dicta resolución determinando los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos,
relacionados únicamente con las excepciones opuestas. La misma puede señalar la oportunidad para recibir la prueba
testimonial. Se notificara por cédula a las partes.
Término probatorio. Desde la última notificación por cédula practicada a las partes o desde la notificación por el E Diario
desde la resolución que resuelve la última reposición deducida en contra del auto de prueba. La carga de la prueba en las
excepciones corresponde al ejecutado.
Clases de término probatorio.
- Ordinario. 10 días ampliable, hasta por 10 más a petición del acreedor. La ampliación debe solicitarla antes
de vencido el plazo y corre sin interrupción después de él. Art 468.
- Extraordinario. Procede por acuerdo de ambas partes y tiene una duración por el término de días que acuerden.
Art 468. No hay término para rendir fuera del territorio jurisdiccional.
- Especial. No hay norma especial, aplicándose las del juicio ordinario, los que en general se conceden para el
caso de entorpecimientos. Art 339.
La lista de testigos debe presentarse dentro de los primeros 5 dias del probatorio, y la prueba se rendirá igual que el juicio
ordinario.
Observaciones a la prueba. Vencido el TP, las partes tienen 6 días para efectuarlas por escrito.
Citación para oír sentencia. Vencido el término de observaciones, y sin más trámite, el tribunal citará a las partes para oir
sentencia.
Sentencia. Plazo de 10 días desde que queda concluido el debate. Esto es desde, la citación a oír sentencia, o cumplida la
MMR, con el tope de 20 días que establece el art 159.
Medidas para mejor resolver. Se aplican las normas comunes a todo procedimiento. Solo dentro del plazo para dictar
sentencia.
Costas. Si la sentencia ordena seguir la ejecución se condena en costas al ejecutado y de lo contrario, es decir, si se dicta
sentencia absolutoria, se condena en costas al ejecutante. Si se admiten sólo en parte, se distribuyen proporcionalmente,
pero pueden imponerse todas al ejecutado si a juicio del tribunal hay motivo fundado. Las costas gozan de preferencia
sobre el crédito mismo. Atendido que el pronunciamiento sobre costas no es parte de la sentencia definitiva, sino una
interlocutoria inserta dentro de una definitiva no es procedente el recurso de casación.
Clases de sentencias.
La sentencia debe fallar todas las excepciones que haya opuesto el demandado. La sentencia del juicio ejecutivo puede ser:
- Absolutoria. Acoge una o más excepciones, rechaza la dda ejecutiva y ordena alzar el embargo.
- Condenatoria. Rechaza todas las excepciones, acoge la dda ejecutiva y ordena continuar la ejecución. Ésta
puede ser:
De Pago. La sentencia da lugar a la ejecución cuando el embargo ha recaído en la espeice o cuerpo
cierto debida o en una cantidad de dinero. En este caso no es necesario practicar trámite alguno para
realizar los bienes.
De Remate. La sentencia da lugar a la ejecución cuando el embargo ha recaído en especies distintas
a la debida o sobre bienes que no sean dinero.
La sentencia recaída en el juicio ejecutivo produce cosa juzgada respecto de cualquiera otro juicio ejecutivo, con
excepción de la RENOVACIÓN DE LA ACCIÓN EJECUTIVA. El mismo efecto debe atribuírsele al mandamiento de
ejecución cuando el ejecutado no opuso excepciones, puesto que obra como sentencia definitiva. Se trata de un caso de
cosa juzgada formal, puesto que posibilita la renovación de la acción ejecutiva en otro juicio ejecutivo posterior por
adolecer el título de defectos formales.
La sentencia recaída en el juicio ejecutiva produce cosa juzgada en juicio ordinario, con excepción de la RESERVA
DE ACCIONES Y EXCEPCIONES que pueden solicitar tanto el demandante como el demandado. Se trata de un
caso de cosa juzgada material, puesto que no puede aceptarse prueba alguna encaminada a alterar lo resuelto en
juicio ejecutivo anterior.
Renovación de la acción ejecutiva. Se trata de una excepción a la cosa juzgada que produce la sentencia en juicio ejecutivo,
donde a pesar de ser acogida una excepción del demandado persiste la opción de volver a demandar ejecutivamente.
Las excepciones que posibilitan esta renovación son:
Incompetencia del tribunal.
Incapacidad.
Ineptitud del libelo.
Falta de oportunidad en la ejecución, entendido como obligación no actualmente exigible.
El ejecutante puede iniciar otro juicio una vez subsanada la causal y es justo el establecimiento de esta institución, ya que
el rechazo se produce sólo por aspectos formales sin afectar el fondo de la acción deducida; sería injusto que por un error
del demandante perdiera la oportunidad de poder ejecutar al deudor.
La renovación de la acción ejecutiva opera por el sólo ministerio de la ley, a diferencia de lo que ocurre con la reserva
de derechos y excepciones que deben ser solicitada por las partes y concedida por el tribunal.
Reserva de acciones y excepciones. Es la facultad que la ley concede a las partes, para que puedan deducir el derecho
reservado en juicio ordinario y dentro del plazo que la ley señala. Compete tanto al ejecutante como al ejecutado (reserva
de acciones o excepciones). Procedente sólo para hacerlas valer más tarde en procedimiento ordinario y las partes deben
solicitarla.
Reserva de acciones. Ejecutante. En dos oportunidades.
o En el plazo para contestar las excepciones (4 días), puede desistirse de la dda ejecutiva con reserva de su derecho
a entablar acción ordinaria sobre los mismos puntos. Con este desistimiento perderá el derecho para deducir nueva acción
ejecutiva, quedando sin efecto el embargo y demás resoluciones dictadas
RESERVA DE ACCIONES DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA
Sólo puede hacerse valer en el escrito de contestación a Puede hacerse valer en cualquier estado del juicio.
las excepciones (4 días).
Deja a salvo la acción para interponerse en JUICIO No deja a salvo acción alguna, extinguiendo por tanto,
ORDINARIO posterior. todas las acciones y pretensiones hechas valer por el
demandante.
El tribunal deberá dar lugar de plano a la solicitud de El incidente de desistimiento de la demanda debe tramitarse
reserva. de acuerdo al procedimiento incidental (traslado 3 días).
La ley no señala plazo para ddar en juicio orinario, teniendo como plazo tácito el de la prescripción extintiva.
o Antes de dictarse sentencia (hasta la citación para oír sentencia), tanto el ejecutante como el ejecutado pueden
solicitarlo y el tribunal lo declarará así, siempre que existan motivos calificados para ello.
La declaración de la reserva de acciones se efectúa en la sentencia, en el evento de que la dda sea rechazada, (de no ser así,
tendría decisiones contradictorias).
Plazo. Debe demandar en 15 días, desde que se le notifique la stcia, so pena de no ser admitida después.
o Antes de dictarse sentencia. (hasta la citación para oír sentencia), tanto el ejecutante como el ejecutado pueden
solicitarlo y el tribunal lo declarará así, siempre que existan motivos calificados para ello.
La declaración de la reserva de acciones se efectúa en la sentencia, en el evento de que la dda sea rechazada, (de no ser así,
tendría decisiones contradictorias).
Plazo. Debe demandar en 15 días, desde que se le notifique la stcia, so pena de no ser admitida después.
Mandamiento de ejecución. Es la orden escrita emanada del tribunal de requerir de pago al deudor y embargarle bienes
suficientes en caso de que no pague en el acto del requerimiento. Es el proveído a la dda ejecutiva y se materializa por un
“Despáchese”. Comienza a tramitarse cuando el ejecutado no paga la deuda en el acto del requerimiento, pues en dicho
acto, el receptor embargará bienes suficientes del deudor para asegurar el resultado del juicio.
En caso de que el ejecutado oponga excepciones en el cuaderno ejecutivo, se suspende la tramitación del cuaderno
de apremio a partir del embargo, y sólo pueden realizarse los trámites tendientes a la realización de los bienes
embargados una vez que se haya dictado sentencia condenatoria de remate en el cuaderno ejecutivo.
Embargo. Consiste en la aprehensión real o simbólica de uno o más bienes del deudor, previa orden de autoridad
competente, ejecutado por un ministro de fe, con el objeto de pagar con dichos bienes al acreedor o realizarlos y pagarle a
éste último con su producto. El embargo es una actuación compleja, que se perfecciona por medio de esta entrega real o
simbólica al depositario que se designe.
El embargo, junto con las medidas precautorias son providencias cautelares, pues también sirve para asegurar el resultado
práctico de la ejecución forzada, impidiendo la dispersión de los bienes.
Bienes embargables. La RG está dada por el derecho de prenda o garantía general de los acreedores, según el cual el
acreedor puede perseguir su crédito en todos los bienes del deudor, sean raíces o muebles, presentes o futuros, salvo
aquellos que la ley declara inembargables. Estos bienes se han designado a fin de no dejar al deudor en condiciones
precarias de subsistencia. El art 445 CPC y 1618 CC señala cuales son los bienes inembargables:
Sueldos, gratificaciones y las pensiones de gracia, jubilación, retiro y montepío que paga el Estado y las
Municipalidades. En el caso de que se trate de deudas que provienen de alimentos, podrá embargársele
hasta el 50% de las prestaciones que reciba el alimentante.
Remuneraciones de empleados y obreros de la forma que señale el CTrab.
Pensiones alimenticias forzosas.
Rentas periódicas necesarias para la subsistencia del deudor, de cónyuge e hijos que vivan con él y a sus
expensas.
Fondos que gocen de éste beneficio, de conformidad a la Ley de Bancos.
Póliza de seguro de vida y sumas que pague el asegurador. Será embargable el valor de las primas pagadas
por el que tomó la póliza.
Sumas que se paguen a empresarios de obras públicas durante la ejecución de sus trabajos.
Bien raíz familiar siempre que no tenga avalúo superior a 50 UTM o que se trate de vivienda de emergencia,
incluyendo los enseres de la misma. No se aplicará a los juicios en que sea parte el Fisco, Cajas de Previsión
y organismos regidos por el MINVU.
Libros relativos a la profesión del deudor, hasta 50 UTM y a elección del mismo.
Maquina o instrumentos para la enseñanza de alguna ciencia o arte hasta 50 UTM.
Uniformes y equipos de los militares.
Objetos indispensables para el ejercicio de su arte u oficio en el caso de los artistas, artesanos y obreros, los
aperos, animales de labor y material de cultivo necesarios para el agricultor, hasta 50 UTM.
Utensilios caseros, cocina, alimentos y combustible necesario, hasta el consumo necesario de la familia por
un mes.
Objetos que el deudor posee fiduciariamente.
Derechos personalísimos.
Bienes donados o legados con la expresión de no embargables.
Bienes destinados a un servicio que no pueda paralizarse.
Demás prohibidos por leyes especiales.
Si alguno de estos bienes es embargado, el ejecutado podrá impetrar el incidente de exclusión del embargo.
El embargo se lleva a cabo por un receptor, dando cumplimiento a la orden del tribunal, contenida en el mandamiento de
ejecución y embargo, con el auxilio de la fuerza pública si es necesario.
Como se efectúa el embargo. Tratándose de una actuación judicial, el embargo debe cumplir con una serie de requisitos:
1. Debe realizarse en días y horas hábiles, no obstante, poder solicitar habilitación de día y hora. Respecto al
lugar donde debe practicarse el embargo, las normas del CPC establecen que éste debe realizarse en el lugar donde
se encuentran ubicadas las especies.
2. El embargo debe practicarse previa notificación del mandamiento, puesto que se condiciona a la actitud del
deudor una vez requerido de pago. Sin perjuicio de ello, y con el objeto de asegurar las resultas de la acción, es
posible solicitar una medida precautoria de prohibir la celebración de actos y contratos, lo que el tribunal concederá
siempre que existan motivos graves y calificados, determinando el monto de los bienes y rindiendo caución
suficiente el ejecutante.
3. De la diligencia debe levantarse un acta, suscrita por el ministro de fe, depositario, acreedor o deudor si
concurren al acto y desean firmar. El acta contendrá:
- Lugar, fecha y hora en que se trabó en que se trabó el embargo.
- Expresión detallada de los bienes embargados.
- Indicación de haber sido necesario auxilio de la fuerza pública, identificando a los funcionarios.
- Constancia de alegaciones efectuadas por terceros indicando calidad de dueño o poseedor del bien embargado.
- Respecto de bienes muebles se indica especie, calidad y estado de conservación y cualquier otro antecedente
para su especificación.
- Los inmuebles se individualizan por su ubicación y datos del registro conservatorio.
- En el acta debe expresarse que los bienes se han entregado real o simbólicamente al depositario provisional.
Es un requisito esencial del embargo, puesto que se perfecciona a través de esta entrega y permite configurar el
tipo penal de depositario alzado.
4. El ministro de fe debe mandar carta certificada al ejecutado comunicándole el embargo, sin que su omisión
afecte la validez del acto. Dentro de los 2 días siguientes. El ministro de fe deberá responder de los perjuicios que
esta omisión produzca.
5. Efectuado el embargo, el receptor deberá entregar inmediatamente el acta al secretario del tribunal, quien
pondrá testimonio del día en que la recibe. Se incorpora en el cuaderno de apremio, y en el principal se deja
constancia del día en que se practicó.
Efectos del embargo.
A. En cuanto al bien embargado: de acuerdo a las normas del CC hay objeto ilícito en la enajenación que han sido
embargadas por orden judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ella.
Para que el embargo surta efectos respecto de terceros, el CPC dispone que si el embargo recae sobre bienes raíces o sobre
derechos reales constituidos en ellos, no producirá efecto alguno legal respecto de terceros sino desde la fecha en que
se inscriba en el respectivo registro.
Para ello, el receptor debe requerir inmediatamente su inscripción y firmará con el CBR y retirará la diligencia en el plazo
de 24 horas. A falta de norma expresa sobre los bienes muebles, se ha señalado que produce efectos desde terceros desde
que tengan conocimiento del embargo, pero el demandado será responsable de fraude si es que ha procedido ha sabiendas.
B. En cuanto al dueño del bien: el embargo no priva al dueño de su dominio, sino que limita su facultad de
disposición. Cuando el cargo de depositario recaiga en una persona distinta del deudor, se priva al dueño incluso
de las facultades de uso y goce, sin perder su derecho de dominio.
C. Efectos respecto de los demás acreedores: el embargo no es una causal de preferencia para el pago y si existen
más acreedores, el pago con el producto del bien embargado deberá seguir las normas de prelación de créditos del
CC. El derecho legal de retención otorgado como medida precautoria, si da preferencia de la 2da clase.
El Reembargo: el embargo que se traba sobre un determinado bien no impide que con posterioridad se traben otros embargos
sobre el mismo bien. Si de los muchos acreedores que un deudor tiene, uno de ellos más diligente que los demás, ha trabado
embargo sobre un bien, los demás deberán iniciar acciones en contra del ejecutado para obtener su pago:
Puede comparecer en el juicio iniciado por el acreedor diligente para interponer las correspondientes tercerías de
prelación o de pago, según corresponda.
Puede solicitar al tribunal ante el cual solicita la ejecución que oficie al juez que decretó el primer embargo para
que no se pague al primer acreedor en tanto no se haya caucionado su crédito.
El tribunal que procede a la pública subasta de bienes reembargados, oficia a los tribunales que han ordenado embargos,
para que autoricen la enajenación.
Situaciones que pueden producirse respecto del embargo o Incidentes del Embargo.
I. EXCLUSIÓN DEL EMBARGO. Es la facultad que tiene el ejecutado para solicitar que se alce o se deje sin efecto
el embargo que hubiera recaído en bienes que la ley declara inembargables. Se tramita como incidente.
II. AMPLIACIÓN DEL EMBARGO. Es la facultad que tiene el ejecutante para que se incorporen nuevos bienes
embargados, cuando los ya embargados resulten insuficientes para cubrir el capital, las costas y los intereses. Para
establecer los casos en que es procedente la ampliación del embargo, se establecen las siguientes situaciones:
a. La ley deja a criterio del tribunal la concesión de la ampliación cuando el acreedor lo solicita en cualquier estado
del juicio, siempre que haya justo motivo de temer que los bienes embargados no basten para cubrir la deuda y las costas.
b. La ley señala que los motivos serán suficientes para conceder la ampliación cuando el embargo haya recaído sobre
bienes difíciles de realizar y cuando se haya introducido cualquier tipo de tercería sobre los bienes embargados.
Si la ampliación del embargo se solicita después de que se haya dictado sentencia definitiva no será necesario el
pronunciamiento de una nueva sentencia, sino que la resolución que recae sobre la amplicación, acogiéndola, será por sí
sola título suficiente para embargar nuevos bienes.
III. REDUCCIÓN DEL EMBARGO. Es la facultad que tiene el ejecutado para solicitar el alzamiento del embargo
en determinados bienes que se consideran excesivos para asegurar el cumplimieto de la obligación en capital,
intereses y costas. El embargo debe recaer en los bienes necesarios y suficientes. No se estableció tramitación
especial, por lo que se aplica la de los incidentes.
IV. SUSTITUCIÓN DEL EMBARGO. Es la facultad del ejecutado para solicitar el reemplazo de los bienes
embargados por dinero. Esta institución opera con las siguientes limitaciones:
La sustitución sólo puede hacerse por dinero.
No opera cuando el embargo ha recaído sobre la especie debida.
El deudor podrá solicitarlo en cualquier estado del juicio y debe hacer presente que la suma de dinero tiene por objeto
sustituir el o los bienes embargados y no pagar la deuda, ya que si no lo señala el dinero se tendrá como constitutivo de
la cesación del embargo y tomándose como un desistimiento de las excepciones opuestas.
V. CESACIÓN DEL EMBARGO. Es la facultad del ejecutado para depositar en la cuenta corriente del tribunal el
dinero equivalente a la obligación que se demanda, con el objeto de que se deje sin efecto el embargo que hubiera
recaído en bienes de su patrimonio, poniendo fin al juicio ejecutivo.
El demandado podrá hacerlo en cualquier estado del juicio antes del remate.
Todas estas instituciones se tramitan como incidentes en el cuaderno de apremio y nunca van a paralizar el cuaderno
ejecutivo o principal.
Entrega de los bienes al depositario. Como hemos señalado, el embargo se perfecciona con la entrega al depositario
provisional, quien deberá entregar esos bienes al depositario definitivo que las partes designen, o a falta de acuerdo, el
tribunal. En la práctica, los tribunales no designan depositarios definitivos, sino que sólo designan como depositario
provisional al deudor. Si los bienes están en distintos territorios jurisdiccionales pueden designarse varios depositarios.
Administración de los Bienes Embargados. Corresponde por regla general, al depositario provisional que se designa.
Debemos recordar que el depositario provisional ejerce su cargo hasta que es nombrado el depositario definitivo, que debe
ser nombrado de común acuerdo por las partes, y a falta de acuerdo, por el tribunal. En la práctica no se designa depositario
definitivo.
El depositario es la persona encargada de la administración de los bienes embargados, pues con el embargo el deudor pierde
su administración. Para la administración de los bienes, el depositario cuenta con las facultades de conservación, explotación
y reparación de los bienes que han sido puestos a su cuidado. El mero depósito no confiere al depositario la facultad de
usar la cosa.
Excepcionalmente, el depositario tendrá la facultad de disposición cuando se trate de bienes muebles corruptibles. En este
caso, el depositario previa autorización del tribunal venderá sin previa tasación los bienes muebles sujetos a corrupción,
susceptibles de próximo deterioro, o cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.
El depositario debe rendir cuenta de sus gestiones y las partes tienen un plazo de 6 días para examinarlas.
Procedimiento de Apremio o realización de los bienes embargados. Realizar los bienes embargados, significa venderlos
para pagar con su producto al acreedor. La realización será distinta, dependiendo:
Bienes que no requieran tasación previa.
o Susceptibles de ser vendidos en martillo. Al mejor postor y por el martillero designado por el
tribunal. En la práctica, la designación del martillero se solicita conjuntamente con el retiro de
especies, solicitando que se faculte al martillero para fijar la fecha del remate y el número de avisos
que estime necesario para dar publicidad al remate. En un otrosí, puede solicitarse el auxilio de la
fuerza pública si el ejecutado se opone al retiro.
No es posible que se efectúe en forma simultáneamente el embargo y el retiro de los bienes: el retiro de las especies
no podrá decretarse sino hasta transcurridos 10 días desde la fecha de la traba del embargo, a menos que el juez, por
resolución fundada, ordene otra cosa (455 CPC).
o Sujetos a corrupción o susceptibles de próximo deterioro o de difícil conservación. La venta
la efectúa el depositario, en la forma más conveniente y con autorización judicial.
o Efectos de comercio realizables en el acto. Valores mobiliarios que pueden venderse de inmediato
por tener una cotización y compradores.
En caso que el ejecutante tenga interés en adjudicarse el bien que se remata con cargo a su crédito, deberá presentar
un escrito al tribunal solicitando autorización para participar en el remate oficiándose al martillero designado.
Bienes que requieran tasación previa. Se venden en pública subasta, ante el tribunal que conoce de la
ejecución, o ante el tribunal dentro de cuyo territorio se encuentren los bienes.
Los bienes que requieren tasación previa son todos los inmuebles y los muebles no comprendidos en las situaciones
anteriores.
Las etapas que establece el CPC para la subasta pública de los inmuebles en el juicio ejecutivo son: tasación, fijación de día
y hora para la subasta, bases del remate, purga de hipotecas, autorización para enajenar bien raíz embargado, publicación
de avisos, subasta propiamente tal, otorgamiento de escritura pública.
Fijación del día y hora para la subasta. Aprobada la tasación, se señalará el día y hora en que se llevará a
cabo la subasta. Previo a la realización de la subasta deben publicarse los avisos correspondientes, aprobar las bases
del remate y acompañar los certificados de gravámenes y prohibiciones del inmueble. Por ello, la fijación del día
del remate debe dar tiempo a que se realicen todos estos trámites.
Determinación de las bases de remate. Las bases del remate son las condiciones en que debe procederse a la
venta del inmueble y se realiza de común acuerdo por las partes. Las propone el ejecutante y se agregan con
citación, indicando que se aprueban dichas bases si el ejecutado no se opone a ellas dentro del plazo de 3
días, contados desde la resolución de la notificación.
Cuando no exista acuerdo, las bases del remate deberán ser fijadas por el tribunal con las siguientes limitaciones:
o El precio debe pagarse al contado.
o No se admiten posturas, bajo dos tercios de la tasación.
o Las personas interesadas en participar en la subasta deben otorgar una garantía de seriedad de la
oferta, equivalente al 10% del valor de los bienes que van a ser subastados. Esta caución subsiste
hasta que se otorgue la escritura definitiva de compraventa o se deposite la parte del precio, al contado
en la cuenta corriente del tribunal.
Las bases del remate deben contener:
1) Especificación del bien que se venderá.
2) Precio mínimo.
3) Forma en que se pagará el precio.
4) Garantías que se pueden otorgar para caucionar el pago del saldo a plazo.
5) Fecha de la entrega del inmueble.
6) Facultad del ejecutante para adjudicarse el inmueble con cargo a su crédito.
Purga de las Hipotecas. Se trata de la extinción de las hipotecas que se produce cuando concurren los
siguientes requisitos:
1) Que el inmueble sea vendido en pública subasta.
2) Que los acreedores hipotecarios hayan sido citados personalmente.
3) Que haya transcurrido el término de emplazamiento entre la citación de los acreedores hipotecarios y la subasta.
Si se citó en tiempo y forma a los acreedores hipotecarios, realizada la subasta se extinguen todas las hipotecas constituidas
sobre el bien raíz. Los acreedores que tengan constituidas hipotecas sobre el mismo bien raíz deben ser citados para que
sean cubiertos en el orden que les corresponda. Si un acreedor hipotecario de grado posterior persigue la finca
hipotecada, los acreedores de grado preferente citados pueden exigir lo siguiente:
1º. Pago de su crédito sobre el producto del remate.
2º. Mantención de la hipoteca respecto de su crédito, si éste no se encuentra devengado. Es decir, si el crédito se
encuentra devengado, sólo podrán recibir el pago del crédito.
Si no se cita a los acreedores hipotecarios, el inmueble será subastado con las hipotecas. Si el acreedor que solicita la
ejecución del inmueble es el de 1° grado, quien se adjudica la propiedad se subroga en los derechos del acreedor hipotecario.
Autorización para enajenar el bien raíz embargado. Procede esta autorización cuando el inmueble se
encuentra embargado por orden de otro tribunal, para poder proceder a la venta. Para ello, el ejecutante deberá
presentar un escrito al tribunal solicitando se oficie al otro tribunal que ha dispuesto el embargo, para que autorice
la venta en pública subasta.
Publicación de Avisos. El remate, con señalamiento de día y hora, debe anunciarse por medio de avisos,
publicados a lo menos 4 veces, en un diario de la comuna donde el tribunal tenga su asiento. Si los bienes están
en otra comuna, se publica en ambas. El primer aviso debe publicarse con 15 días (corridos) de anticipación,
como mínimo, a la fecha de la subasta. Los avisos serán redactados por el secretario del tribunal y contendrán
los datos necesarios para identificar los bienes que van a rematarse.
La ley no exige que se deje constancia de esta diligencia en el expediente, pero como la liquidación de los bienes raíces es
un trámite solemne, debe dejarse constacia de los avisos para que no se declare la nulidad del remate. En la práctica, se
agrega un recorte del diario donde aparece el aviso del remate.
Subasta o remate del inmueble. Venta o subasta de bienes, mediante puja entre los concurrentes, bajo
condición implícita de aceptarse como precio la oferta mayor.
490: antes de verificarse el remate, puede el deudor libertar sus bienes pagando la deuda y las costas.
Escritura pública de adjudicación. Si bien el acta de remate cumple el papel de escritura pública para los
efectos de la solemnidad que requiere la compraventa de bienes raíces o de derechos reales constituídos en ellos,
no es suficiente para la tradición del inmueble, la que se realiza mediante la inscripción del título en el CBR. Para
efectos de la inscripción el CBR no admitirá otro documento que no sea la escritura definitiva de
compraventa.
La escritura debe ser firmada por el juez, como representante legal del vendedor. Debe extenderse dentro de tercero día
de efectuado el remate, previo pago del precio, suscrita por el rematante y el juez, para requerir y firmar por si sólo la
inscripción en el Conservador. El adjudicatario solicitará el alzamiento de los embargos y cancelaciones de hipotecas
procedentes. En la escritura deben insertarse todos los antecedentes relativos al juicio, al remate y a la purga de las hipotecas;
prácticamente, se transcribe íntegramente el juicio ejecutivo, por razones de seguridad.
Consignación del valor de los bienes. Los fondos se consignaran directamente a la orden del tribunal que conozca
de la ejecución, en la cuenta corriente del mismo. Si se ha interpuesto apelación, no puede procederse al pago,
pendiente el recurso.
Liquidación de créditos y costas. Determinar a cuanto asciende, por concepto de capital e intereses, luego se
determinan las costas que sean de cargo del deudor. Por otra parte, como se ha expirado el cargo del depositario, se
debe rendir cuenta de su administración y el tribunal fijara su remuneración. Art 510 ejecutoriada la sentencia Pago
al acreedor. Practicada la liquidación se ordena hacer pago al acreedor, con el dinero embargado o con el resultado
de la realización. Las costas gozan de preferencia aún sobre el crédito mismo, al igual que la remuneración del
depositario.
Art 518 En juicio ejecutivo sólo son admisibles las tercerías cuando el reclamante pretende, alguno de los derechos que
indica. Por lo que no cabe la intervención de terceros excluyentes, independientes o coadyuvantes.
Tercería de Dominio.
Concepto. Es aquella en que interviene un extraño al juicio pretendiendo dominio sobre los bienes embargados.
Finalidad. Que se le reconozca el dominio de los bienes y por ello se excluyan del embargo. Se trata de un bien
que el ejecutado posee pero no le pertenece y se le embarga, en virtud de la presunción del art. 700 CC.
Tramitación. Se tramita en cuaderno separado, con los mismos trámites del juicio ordinario pero sin réplica y dúplica.
La jurisprudencia la ha declarado un procedimiento distinto al juicio ejecutivo. El ejecutante y el ejecutado son los sujetos
pasivos.
Debe cumplir con todos los requisitos del 254 CPC, y el juez puede no darle curso cuando falte cualquiera de los
numerandos de este artículo, y no sólo los primeros 3 como ocurre en el juicio ordinario. Al interponerse el tercerista debe
presentar:
1. Su tercería.
2. Documentos fundantes, que acrediten el dominio sobre la especie que reclama; puede tratarse de un documento
público o privado, pero si presenta un instrumento público de fecha anterior a la demanda ejecutiva, la tercería
suspende el procedimiento de apremio.
3. La solicitud de que se suspenda la tramitación en el cuaderno de apremio con el mérito del instrumento
público referido en el número anterior; si ello no se solicita, el remate se llevará a cabo en el entendido de que se
están subastando los derechos que el deudor tenga o pretenda tener sobre la cosa embargada.
Oportunidad. Desde el embargo de la especie discutida y hasta que los bienes hayan sido transferidos al adquirente o
rematante, pues de ser así, deberá iniciar acción reivindicatoria.
Efectos.
Cuaderno ppal. Nunca suspende la tramitación, al tercerista no le importa el resultado, sino sólo excluir los
bienes del embargo.
Cuaderno de apremio. Excepcionalmente cuando se funda en instrumento público otorgado con anterioridad
a la presentación de la dda ejecutiva.
Tercería de posesión.
Aquella en que interviene un extraño en el juicio ejecutivo pretendiendo posesión sobre los bienes embargados. Si el dueño
de la cosa embargada no puede probar adecuadamente su derecho de dominio, es preferible que utilice esta tercería puesto
que la posesión está protegida por la presunción del 700 CC, y por lo tanto, altera la carga de la prueba, correspondiendo al
ejecutante probar que la posesión del bien corresponde al ejecutado.
Tramitación. Incidental, lo que no significa que lo sea, porque es independiente. Suspende la tramitación del cuaderno
de apremio, si se acompañan antecedentes que constituyan a lo menos presunción grave de la posesión que se invoca.
La primera resolución será “traslado y autos” y se suspende el cuaderno de apremio hasta que no se haya fallado la
incidencia.
Efectos.
Cuaderno ppal. Nunca suspende la tramitación.
Cuaderno de apremio. Excepcionalmente cuando se acompañan antecedentes que constituyan al menos
presunción grave.
Tanto el tercerista de dominio como el de posesión, si PIERDEN LA TERCERÍA, tienen el derecho a que no se
decrete el retiro de las especies sino hasta los 10 días señalados al efecto.
Si la tercería de dominio o de posesión SE ACOGEN se ordenará el alzamiento del embargo y la restitución del bien,
tratándose de una sentencia interlocutoria de 2° grado.
Tercería de Prelación.
Es aquella en que interviene un extraño en el juicio ejecutivo pretendiendo derecho para ser pagado preferentemente al
ejecutante, en conformidad a las normas sobre prelación de créditos del CC.
Finalidad. Obtener un pago preferente sobre el ejecutante con el producto de los bienes embargados, a razón de tener un
crédito preferencial. Ejemplo hipoteca
Tramitación. Incidental; de previo y especial pronunciamiento sólo en lo que respecta al giro de los fondos.
Oportunidad. Desde la interposición de la dda y hasta que se pague al ejecutante. Los requisitos de procedencia para la
tercería de prelación son:
Existencia de un título ejecutivo.
Señalar la preferencia de que goza.
Efectos. No suspende los trámites del cuaderno ppal, ni del de apremio. Verificado el remate, el tribunal manda a consignar
su producto hasta que se falle la tercería. La intención del tercero no es suspender el procedimiento, sino que la ejecución
continúe y una vez realizados los bienes y consignados los dineros se suspenda la entrega al ejecutante, hasta que se
resuelva la tercería.
Si es acogida. Se paga al tercerista, con preferencia al ejecutante y el saldo, si lo hay, va a éste.
Si es rechazada. Se paga al ejecutante, pero si no hay otros bienes del deudor, se paga al ejecutante y al tercerista en forma
proporcional.
Tercería de pago.
Es aquella en que interviene un extraño en el juicio ejecutivo pretendiendo derechos para concurrir en el pago con el
ejecutante, a falta de otros bienes del deudor. Esta tercería consiste en la concurrencia a prorrata de los acreedores
valistas en los fondos arrojados por el remate.
Finalidad. Concurrir con el ejecutante al pago, porque el deudor carece de otros bienes. Es posible, porque el embargo por
si sólo, no otorga ninguna preferencia al que lo logra. Esta tercería sólo nace a la vida jurídica cuando el deudor carecer de
bienes embargables, aparte de los ya embargados, para cumplir sus obligaciones.
Tramitación. Como incidente, lo que no significa que lo sea.
El tercerista debe invocar un título ejecutivo y probar que el ejecutante no tiene preferencia alguna para el pago y que el
deudor carece de otros bienes.
En cuanto al peso de la prueba, la jurisprudencia ha determinado, que el peso de la prueba, en cuanto a la carencia de otros
bienes, corresponde al deudor, sin perjuicio de tratarse de hechos negativos.
Oportunidad. Desde el embargo.
Efectos. No suspende los trámites del cuaderno ppal ni del de apremio. Verificado el remate el tribunal manda consignar su
producto, hasta que se falle la tercería.
Si es acogida. Se pagan ambos en proporción a sus créditos.
Si es rechazada. El ejecutante se paga libremente.
Requisitos de procedencia.
Que la obligación conste en título ejecutivo.
Que la obligación no se encuentre prescrita.
Que la obligación sea actualmente exigible.
Que la obligación se encuentre determinada, es decir, debe encontrarse suficientemente precisado el objeto
sobre el cual recae la obligación de hacer.
Cuaderno ppal.
Dda ejecutiva. Igual que en la dda ejecutiva de obligaciones de dar, pero debe pedirse mandamiento
para que suscriba el documento o constituya la obligación en el plazo que señale el juez, bajo
apercibimiento de que si no lo hace, lo hará el juez en su nombre.
Despacha mandamiento para requerir al deudor.
Actitudes del deudor.
o Cumple con su obligación, dentro del plazo fijado en el requerimiento.
o Opone excepciones. Proceden todas las excepciones del 464 y además la de imposibilidad
absoluta para la ejecución actual de la obra pedida.
o No opone excepciones. Se omite la sentencia y basta el mandamiento.
Cuaderno de apremio.
Comienza con el mandamiento y el requerimiento al deudor. El requerimiento consiste en apercibir al deudor para que se
suscriba el documento o constituya una obligación, dentro del plazo que el juez fija. Una vez dictada la sentencia o cuando
no se oponen excepciones, si el deudor no actúa en el plazo que se le ha dado, lo hace el juez por él.
Cuaderno ppal.
Dda ejecutiva. En ella se debe pedir que se requiera al deudor para que cumpla con su obligación y se
le dé un plazo prudente para que inicie el trabajo.
Actitudes del deudor.
o Iniciar el trabajo dentro del plazo otorgado para ello.
o Opone excepciones. Proceden todas las excepciones del 464 y además la de imposibilidad
absoluta para la ejecución actual de la obra pedida.
o No opone excepciones. Se omite la sentencia y basta el mandamiento.
Cuaderno de apremio. Comienza con el mandamiento, el que debe contener como menciones:
Orden de requerir al deudor para que cumpla la obligación.
Señalamiento de un plazo prudente para su inicio.
También tiene dos cuadernos; el ejecutado puede alegar en forma incidental que la obligación puede cumplirse por otros
medios que no importen la destrucción de la obra.
Art 549 CPC señala, los interdictos o juicios posesorios sumarios pueden intentarse:
a) Querella de Amparo. Para conservar la posesión de bienes raíces o d° reales constituidos en ellos.
b) Querella de restitución. Para recuperar esta misma posesión.
c) Querella de restablecimiento. Para obtener el restablecimiento de la misma posesión o mera tenencia de los
mismos bienes, cuando hayan sido violentamente arrebatadas.
d) Denuncia de obra nueva. Para impedir una obra nueva.
e) Denuncia de obra ruinosa. Para impedir que una obra ruinosa o peligrosa causa daño.
f) Interdicto Especial. Para hacer efectivas las demás acciones posesorias especiales del Titulo XIV, libro II del CC.
Querella de Amparo.
Es aquella que pertenece a una persona que ha sido o se ha pretendido, turbar o molestar en su posesión y que recurre al
tribunal pretendiendo se le otorguen seguridades en contra del daño que fundadamente teme. Tiene por objeto
CONSERVAR la posesión de un inmueble o derechos reales constituidos en elllos.
Tramitación.
a) Resolución del tribunal. Presentada la demanda, el tribunal citara audiencia para el quinto día hábil, después
de la notificación al querellado, a la que deberán concurrir las partes con sus testigos y medios de prueba..
b) Notificación. La notificación de la demanda se hará personalmente en persona, y si ello no fuere posible,
mediante el art. 44 o por avisos. Tratándose de la notificación por el art. 44 no será necesario que la persona se
encuentre en el lugar del juicio.
c) Comparendo. Se llevará a cabo con las partes que asistan. Si el querellado no se ha hecho parte antes del
pronunciamiento de la sentencia definitiva, se pondrá en conocimiento el asunto del defensor de ausentes,
siguiendo el procedimiento en su rebeldía.
El dte debe ratificar y el ddo contestar, el tribunal entonces, recibe la causa a prueba sin nueva resolución. Si existen pruebas
que no puedan rendirse en la misma audiencia, el tribunal citará a una nueva.
En cuanto a la testimonial existen algunas reglas:
o El dte debe acompañar nómina en la querella y el ddo, antes las 12 horas del día anterior.
o Sólo pueden interrogarse los testigos de las nóminas, salvo común acuerdo.
o Las tachas deben oponerse en la misma audiencia, antes del examen y si de requerir prueba para las
tachas que no puede rendirse en la misma audiencia y el tribunal lo estima necesario, señalará nueva
audiencia para los tres días siguientes al examen de los testigos.
o Declaran respecto de los hechos de la dda, los que se señalen en la audiencia y los que el tribunal estime
pertinentes. (sin minuta)
o Cada parte puede presentar hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos.
o No se puede interrogar a los testigos por un tribunal distinto del que conoce de la causa. No procede el
exhorto para la interrogación de los testigos.
De todo lo obrado en la audiencia, se levantará acta expresando con claridad lo expuesto por las partes y la prueba rendida.
d) Citación a oír sentencia. Terminada la audiencia el tribunal cita a las partes a oír sentencia, la que deberá
dictarse de inmediato, o a más tardar dentro de los tres días siguientes. Si se acoge, condena en costas al ddo,
si la rechaza al dte. No procede la exención de los motivos plausibles para litigar.
e) Reserva de derechos. La parte vencida tiene la reserva de acciones ordinarias que correspondan conforme a
derecho, pudiendo comprenderse el resarcimiento de las costas y perjuicios. No es admisible otra dda.
La ley alude a las acciones ordinarias, la querella de amparo produce cosa juzgada material respecto de otras acciones
posesorias.
Querella de Restitución.
Es aquel interdicto posesorio por el cual una persona que ha sido despojada de la posesión sobre un bien raíz u otro derecho
por un tercero, pide al tribunal que se le restituya en la posesión. Tiene por objeto RECUPERAR la posesión perdida.
Tramitación.
a) Resolución del tribunal. Presentada la demanda, el tribunal citara audiencia para el quinto día hábil, después
de la notificación al querellado, a la que deberán concurrir las partes con sus testigos y medios de prueba..
b) Notificación. La notificación de la demanda se hará personalmente en persona, y si ello no fuere posible,
mediante el art. 44 o por avisos. Tratándose de la notificación por el art. 44 no será necesario que la persona se
encuentre en el lugar del juicio.
c) Comparendo. Se llevará a cabo con las partes que asistan. Si el querellado no se ha hecho parte antes del
pronunciamiento de la sentencia definitiva, se pondrá en conocimiento el asunto del defensor de ausentes,
siguiendo el procedimiento en su rebeldía.
El dte debe ratificar y el ddo contestar, el tribunal entonces, recibe la causa a prueba sin nueva resolución. Si existen pruebas
que no puedan rendirse en la misma audiencia, el tribunal citará a una nueva.
En cuanto a la testimonial existen algunas reglas:
o El dte debe acompañar nómina en la querella y el ddo, antes las 12 horas del día anterior.
o Sólo pueden interrogarse los testigos de las nóminas, salvo común acuerdo.
o Las tachas deben oponerse en la misma audiencia, antes del examen y si de requerir prueba para las
tachas que no puede rendirse en la misma audiencia y el tribunal lo estima necesario, señalará nueva
audiencia para los tres días siguientes al examen de los testigos.
o Declaran respecto de los hechos de la dda, los que se señalen en la audiencia y los que el tribunal estime
pertinentes. (sin minuta)
o Cada parte puede presentar hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos.
o No se puede interrogar a los testigos por un tribunal distinto del que conoce de la causa. No procede el
exhorto para la interrogación de los testigos.
De todo lo obrado en la audiencia, se levantará acta expresando con claridad lo expuesto por las partes y la prueba rendida.
d) Citación a oír sentencia. Terminada la audiencia el tribunal cita a las partes a oír sentencia, la que deberá
dictarse de inmediato, o a más tardar dentro de los tres días siguientes. Si se acoge, condena en costas al ddo,
si la rechaza al dte. No procede la exención de los motivos plausibles para litigar.
e) Reserva de derechos. La parte vencida tiene la reserva de acciones ordinarias que correspondan conforme a
derecho, pudiendo comprenderse el resarcimiento de las costas y perjuicios. No es admisible otra dda.
La ley alude a las acciones ordinarias, la querella de restitución produce cosa juzgada material respecto de otras acciones
posesorias.
Querella de Reestablecimiento.
Es aquella con la cual una persona que ha sido privada violentamente de la posesión o de la mera tenencia de un inmueble,
o de derechos reales constituidos en el pretende obtener que se disponga su restablecimiento ya sea en la posesión o en la
mera tenencia. Tiene como objetivo RECUPERAR la posesión o mera tenencia de la cual ha sido despojado
violentamente.
Requisitos del escrito de querella.
o Los comunes a todo escrito y los comunes de toda dda. art 254.
o El hecho de que personalmente o agregando la de sus antecesores, ha estado en posesión tranquila y no
interrumpida durante un año completo, del derecho en que pretende ser amparado. Si se trata de la mera
tenencia, deberá indicar dicha circunstancia.
o Que ha sido despojado violentamente de la posesión o mera tenencia por medios que expresará
circunstanciadamente.
o Expresión de los medios probatorios de que intente valerse. Acompañando lista de testigos si fuere a utilizarlos.
Tramitación.
a) Resolución del tribunal. Presentada la demanda, el tribunal citara audiencia para el quinto día hábil, después
de la notificación al querellado, a la que deberán concurrir las partes con sus testigos y medios de prueba..
b) Notificación. La notificación de la demanda se hará personalmente en persona, y si ello no fuere posible,
mediante el art. 44 o por avisos. Tratándose de la notificación por el art. 44 no será necesario que la persona se
encuentre en el lugar del juicio.
c) Comparendo. Se llevará a cabo con las partes que asistan. Si el querellado no se ha hecho parte antes del
pronunciamiento de la sentencia definitiva, se pondrá en conocimiento el asunto del defensor de ausentes,
siguiendo el procedimiento en su rebeldía.
El dte debe ratificar y el ddo contestar, el tribunal entonces, recibe la causa a prueba sin nueva resolución. Si existen pruebas
que no puedan rendirse en la misma audiencia, el tribunal citará a una nueva.
En cuanto a la testimonial existen algunas reglas:
o El dte debe acompañar nómina en la querella y el ddo, antes las 12 horas del día anterior.
o Sólo pueden interrogarse los testigos de las nóminas, salvo común acuerdo.
o Las tachas deben oponerse en la misma audiencia, antes del examen y si de requerir prueba para las
tachas que no puede rendirse en la misma audiencia y el tribunal lo estima necesario, señalará nueva
audiencia para los tres días siguientes al examen de los testigos.
o Declaran respecto de los hechos de la dda, los que se señalen en la audiencia y los que el tribunal estime
pertinentes. (sin minuta)
o Cada parte puede presentar hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos.
o No se puede interrogar a los testigos por un tribunal distinto del que conoce de la causa. No procede el
exhorto para la interrogación de los testigos.
De todo lo obrado en la audiencia, se levantará acta expresando con claridad lo expuesto por las partes y la prueba rendida.
d) Citación a oír sentencia. Terminada la audiencia el tribunal cita a las partes a oír sentencia, la que deberá
dictarse de inmediato, o a más tardar dentro de los tres días siguientes. Si se acoge, condena en costas al ddo,
si la rechaza al dte. No procede la exención de los motivos plausibles para litigar.
e) Reserva de derechos. La parte vencida tiene la reserva de acciones ordinarias que correspondan conforme a
derecho, pudiendo comprenderse el resarcimiento de las costas y perjuicios. No es admisible otra dda.
La ley alude a las acciones ordinarias, la querella de restitución produce cosa juzgada material respecto de otras acciones
posesorias.
La querella de restablecimiento prescribe en el plazo de 6 meses y se contará desde que haya cesado la clandestinidad
o desde el último acto de violencia.
Tramitación. La ley no señala requisitos por lo que la dda debe cumplir sólo con los comunes a todo escrito y los del 254.
El demandante debe solicitar al tribunal la suspensión provisional de la obra denunciada o que se acoja condenando
a la destrucción más la indemnización. El juez entonces proveerá:
Decretara provisionalmente la suspensión para impedir que el denunciado continúe con el trabajo.
Mandará tomar razón del estado y circunstancias de la obra a través de un ministro de fe. El receptor
realizará este trámite con el objeto de constatar si el denunciado ha violado o no la orden de suspensión del
tribunal.
Se aperciba al que la está ejecutando con la demolición o destrucción a su costa, de lo que en adelante se
haga.
Citara al denunciante y denunciado para que concurran a la audiencia del quinto día hábil, después de la
notificación del ddo, debiendo presentarse en dicha audiencia los medios probatorios.
No es necesario para la suspensión la notificación del denunciado, bastara con la de aquel que esté
dirigiendo o ejecutando la obra. La notificación al denunciado se hará personalmente a objeto de
emplazarlo; al tercero que se encuentre dirigiendo la obra puede notificársele personalmente o por cédula.
Suspendida la obra, y mientras esté pendiente el interdicto, solo podrá hacerse en ella lo que sea
absolutamente indispensable para que no se destruya lo edificado. Para ello será necesaria la autorización
del tribunal, quien podrá resolver de plano o previo informe de perito nombrado por él quien no podrá ser
recusado.
Para la prueba testimonial se aplicarán las normas de la querella de amparo.
Si alguna de las partes lo pide y al tribunal le parece necesario se oirá el dictamen de un perito. En plazo
breve señalado por el tribunal.
Concluida la audiencia y presentado el dictamen del perito, el tribunal citará a las partes a oír sentencia, la
que deberá dictar en el plazo de tres días siguientes.
En la sentencia se ratificara la suspensión o se mandará alzarla, dejando a salvo el derecho de acciones
ordinarias para que se declare el derecho a continuar la obra o hacerla demoler.
El tribunal podrá ordenar a petición de parte la demolición, cuando estime que el mantenimiento, aun
temporal, pueda causar grave perjuicio para el denunciante, y de éste caución suficiente para responder del
juicio ordinario.
La sentencia que ordene la demolición será apelable en ambos efectos y, en todo caso la sentencia impondrá
condenación en costas.
Si se ratifica la suspensión de la obra el vencido puede pedir autorización para continuarla, cumpliendo las
siguientes condiciones:
Acreditar que de la suspensión se le siguen graves perjuicios. Incidente.
Dar caución suficiente para responder de la demolición de la obra y de los perjuicios, en caso de
ser condenado por stcia firme. Incidente.
Deducir al mismo tiempo demanda ordinaria para que se declare su derecho a continuar la obra.
Titulares:
El dueño o poseedor de edificios o heredades privadas que se encuentren amenazados por el peligro de la obra
denunciada.
Acción pública: respecto de obras que amenacen la seguridad de los que transiten por caminos, plazas u otros lugares
de uso público. En este caso, la ley contempla un caso de recompensa para el denunciante, de la cual se pronunciará
el tribunal en la misma sentencia.
Tramitación.
La ley no señala requisitos especiales por lo tanto, la querella debe cumplir con los requisitos comunes a todo escrito y con
los comunes a toda demanda del 254.
La primera resolución ordena la inspección ocular del tribunal, asesorado por un perito designado por el Tº.
La notificación de la denuncia y la que ordena la inspección se notifican por las RG, y en caso de la not del art 44 no es
necesario que se encuentre en el lugar del juicio.
Si el denunciado no se hace parte, se notifica al defensor de ausentes, para que deduzca los recursos pertinentes.
La inspección personal se efectúa con las partes que asistan, el examen comprenderá la existencia y amenaza de la ruina.
Se levantará acta con las observaciones y opiniones de los peritos presentes. .
Si la obra se hallare a más de 5 km se podrá designar a un juez inferior o un Mfe, quien practicará la diligencia junto con el
perito designado por el juez.
Con el mérito de la diligencia de inspección, en tribunal citará a las partes a oír stcia, la que deberá dictar de inmediato o en
el plazo de 3 días.
En la misma sentencia puede ordenar las medidas urgentes de precaución que estime necesarias, sin que de ello pueda
apelarse.
La apelación de la sentencia definitiva se concederá en ambos efectos.
Cuando se da lugar al interdicto no se conserva el derecho a ejercer ninguna acción en vía ordinara que tienda a dejar sin
efecto lo resuelto.
Interdictos especiales. Son aquellos interdictos posesorios en que se intentan las siguientes acciones especiales posesorias.
Acciones de dueños de un inmueble respecto a sus vecinos por materiales húmedos que puedan dañar los muros
divisorios y los árboles plantados en el predio contiguo. Se sustancias por las reglas de la obra ruinosa, salvo que
la apelación se concede en el sólo efecto devolutivo y la sentencia deja a salvo las acciones ordinarias.
Servidumbre de luz y vista. Tramitación de obra nueva.
Acciones posesorias de aguas. Se sustancias por las reglas de la obra ruinosa, salvo que la apelación se concede
en el sólo efecto devolutivo, la sentencia deja a salvo las acciones ordinarias, si el querellado alega inadmisibilidad
por haber transcurrido un tiempo suficiente para constituir servidumbre, se le dará tramitación incidental.
Acción del dueño del predio que puede resarcirse de los perjuicios causados por el derrame de aguas. Se tramita
conforme a las reglas del juicio ordinario o sumario.
COSA JUZGADA EN LOS INTERDICTOS. Art 576 Cuando se da lugar a un interdicto, no se entenderá reservado el
derecho de ejercer en vía ordinaria ninguna acción que tienda a dejar sin efecto lo resuelto. Produce por tanto cosa juzgada
material no formal.
COMPETENCIA. Art 134 COT conoce el Juez Civil del domicilio del interesado, sin perjuicio de las normas especiales.
Si existen dos o más tribunales, es competente el de turno. (en Stgo 5). No se toma en consideración el fuero ni la cuantía y
no procede la prórroga de la competencia.
Algunas normas especiales de competencia:
Respecto de las herencias testadas, conocerá de la posesión efectiva el juez del último domicilio del causante.
Para conceder autorización para gravar o enajenar un inmueble, será competente el juez del territorio donde esté
situado el inmueble.
Naturaleza Jº. Se discute si se trata o no de una actividad jurisdiccional, para algunos se trata de una función administrativa,
ejercitada por órganos jurisdiccionales. Para otros en tanto, la susceptibilidad de convertirse en contenciosos basta para que
sean considerados como parte de la función jurisdiccional.
Procedimiento. Por las normas del libro IV y en segundo lugar por las comunes a todo procedimiento. Se inicia por la
presentación de un escrito (solicitud), por parte del interesado.
Tramitación. Distinguir.
Si existen reglas especiales. Se aplica dicho procedimiento.
Si no contiene reglas especiales, pero exige proceder con conocimiento de causa. Con conocimiento de
causa significa que el tribunal debe ser debidamente informado por el solicitante para una decisión con una
correcta aplicación de la ley.
o Si los antecedentes acompañados no suministran ese conocimiento. El tribunal manda rendir
información sumaria y después oirá al defensor. La información sumaria consiste en prueba de
cualquier especie, rendida sin notificación ni intervención de contradictor y sin previo señalamiento
de término probatorio.
o Si los antecedentes suministran ese conocimiento, se oye al defensor y se resuelve.
Si no contiene reglas ni ordena proceder con conocimiento de causa. El tribunal procederá de plano.
RÉGIMEN PROBATORIO.
El interesado debe acreditar los hechos, pero el régimen es distinto.
Los hechos pertinentes se acreditan por medio de informaciones sumarias. Prueba de cualquier especie, sin
notificación, intervención, ni señalamiento de término probatorio.
Los tribunales decretaran de oficio las medidas informativas que estimen.
Los tribunales aprecian prudencialmente, según las reglas de la sana crítica.
La información sumaria es un acto jurídico probatorio unilateral; carece de una oportunidad específica para
ser realizada.
Las Resoluciones. En la práctica se denomina “auto” a la resolución que se pronuncia sobre un acto judicial no contencioso;
pero es una sentencia definitiva. Se aplican las normas generales. En todo caso las sentencias deben contener.
Individualización de los solicitantes.
Peticiones deducidas.
Las razones que motivan la decisión, cuando el tribunal deba proceder con conocimiento de causa.
La resolución o decisión del tribunal.
Las resoluciones afirmativas, es decir, aquellas que dan lugar a lo solicitado por el interesado, se pueden modificar mientras
su ejecución se encuentre pendiente.
Las resoluciones negativas, es decir, aquellas que no dan lugar a lo solicitado, se pueden revocar y modificar sin limitación
alguna.
A raíz de esta circunstancia, se ha permitido afirmar que los actos judiciales no contenciosos son más bien actos
administrativos, puesto que las sentencias interlocutorias y definitivas producen como efectos como la cosa juzgada y el
desasimiento del tribunal. Cierta parta de la doctrina ha señalado que este efecto es de cosa juzgada sustancial
provisional, como ocurre en el juicio de alimentos. Otra parte de la doctrina señala que es inoficioso hablar de cosa juzgada
en los actos judiciales no contenciosos, puesto que ésta es una institución propia de los actos jurisdiccionales.
Recursos. Son procedentes los recursos de apelación y casación. Los trámites de la apelación serán los establecidos para
los incidentes.
Existe además el recurso de revocación o modificación. Procede solo en las negativas y las afirmativas, en que esté pendiente
su ejecución.
Oposición. El legislador previó la situación de que concurra en el mismo expediente y procedimiento otra persona que
exhiba el mismo interés del solicitante o uno contrapuesto. Por ello, es posible que un proceso no contencioso se convierta
en uno contencioso. Para ello, se requiere opsición de legítimo contradictor.
Es legítimo contradictor un tercero que en una gestión no contenciosa se encuentra legalmente habilitado para
oponerse a ella, toda vez que tiene un interés jurídicamente tutelado que tal procedimiento ha puesto en peligro.
Oportunidad. La ley nada dice, pero se estima que desde que se ha iniciado la gestión, hasta que la sentencia no haya sido
cumplida. La oportunidad le nace al legítimo contradictor desde que su existencia haya llegado a su conocimiento.
Tramitación. La jurisprudencia ha optado por darle tramitación de incidente, dando traslado al interesado. Asimismo, se le
ha dado tramitación de incidente de previo y especial pronunciamiento.
RECURSOS
Ciertos actos procesales pueden adolecer de incorrecciones o defectos que las partes buscan sanear mediante el ejercicio de
la impugnación. La impugnación es la acción y efecto de atacar o refutar un acto jurídico procesal con el fin de
obtener su revocación o invalidación. La impugnación por tanto, aparece como el género y los errores que pueden ser
denunciados por medio de la impugnación, abarcan tanto:
1) Errores in procedendo.
2) Errores in iudicando.
Algunos medios de impugnación que el legislador contempla son el incidente de nulidad procesal, la oposición en una
actuación decretada con citación, la acción de revisión y los recursos.
Los recursos son medios de impugnación concedidos a la parte que se considere agraviada por una resolución
judicial, para que ella sea modificada o dejada sin efecto. El recurso es un acto exclusivo de los litigantes en contra de
las actuaciones del tribunal, y es un acto que se da dentro del proceso, descartándose con ello, la posibilidad de hablar de
recurso cuando se trata de un nuevo proceso.
La regla general es que los recursos sean conocidos en virtud de la actividad jurisdiccional de los tribunales, sin embargo,
en virtud de las facultades conservadoras se conocen los recursos de amparo y protección, como en virtud de las facultades
disciplinarias se conoce el recurso de queja, y de las económicas el recurso de rectificación, aclaración o enmienda.
Se pueden distinguir:
Tribunal a quo: es el tribunal que dictó la resolución que se impugna, y ante el que generalmente se presenta el
recurso.
Tribunal ad quem: es el tribunal que falla el recurso interpuesto.
RECURSO RESOLUCIÓN
Rectificación, aclaración o Procede fundamentalmente contra sentencias definitivas e interloutorias.
enmienda También procede contra autos y decretos, pudiendo incluso el juez actuar de
oficio.
Reposición en materia civil Procede fundamentalmente contra autos y decretos.
Excepcionalmente, procede contra las siguientes interlocutorias:
Resolución que recibe la causa a prueba.
Resolución que declara inadmisible el recurso de apelación.
Resolución que declara desierto el recurso de apelación.
Resolución que declara prescrito el recurso de apelación.
Resolución que declara inadmisible el recurso de apelación.
Resolución que rechaza la casación en el fondo por adolecer de
manifiesta falta de fundamento.
Resolución que deniega la solicitud para que el recurso de casación sea
conocido y resuelto por el plano.
Reposición en materia penal Procede contra autos y decretos y sentencias interlocutorias.
Jamás procede contra la sentencia definitiva.
Recurso de apelación en materia Procede contra la sentencia definitiva y todas las sentencias interlocutorias de
civil primera instancia.
Excepcionalmente, procede contra aquellos autos y decretos que alteren la
sustanciación regular del juicio u ordenen la realización de trámites no
contemplados en la ley, pero sólo en subsidio de la reposición y para el caso de
que no sea acogida.
Recurso de apelación en materia Su concesión es excepcional y sólo procede para las resoluciones en que la ley
penal específicamente lo conceda.
Recurso de hecho Procede sólo contra la resolución que declara admisible o inadmisible el recurso
de hecho.
Recurso de casación en la forma Procede contra la sentencia definitiva y sentencias interlocutorias que pongan
término al juicio o hagan imposible su prosecución.
Recurso de casación en el fondo Procede contra la sentencia definitiva y sentencias interlocutorias que pongan
término al juicio o hagan imposible su prosecución, que sean inapelables y que
hayan sido pronunciadas por ICA o por un tribunal arbitral de 2da instancia.
Recurso de nulidad Procede contra la sentencia definitiva pronunciada por un TOP o por el JG en
procedimiento simplificado o de acción privada.
Recurso de revisión Procede contra sentencia firme o ejecutoriada; no procede contra las
resoluciones pronunciadas por la ECS en conocimiento de recursos de casación
o revisión.
Recurso de Queja Procede en contra de sentencias definitivas e interlocutorias que pongan término
al juicio o que hagan imposible su prosecución, siempre que dicha sentencia no
sea susceptible de ser impugnada por cualquier otro recurso.
Para interponer recursos, y renunciar a ellos es necesario contar con las facultades especiales del art. 7 inciso 2° CPC.
Definición. Es el medio que la ley concede a las partes para obtener que el mismo tribunal aclare los puntos obscuros o
dudosos, salve las omisiones o rectifique los errores de copia, de referencia o de cálculo numérico que aparezcan de
manifiesto en la sentencia.
Se discute por lo mismo respecto de su naturaleza j°, pues no pretende impugnar la sentencia. La doctrina que estima que
es un recurso señala que igualmente tiende a la modificación de una sentencia; quienes opinan que no es un recurso señala
que sólo persigue fines de economía procesal ya que evita que por errores de forma, se deba recurrir a la apelación.
Tramitación: Presentado el recurso, el tribunal podrá resolver de plano o escuchando a la otra parte, dándole tramitación
de incidente. El tribunal decide si mientras resuelve, suspende o no la ejecución. Puede solicitarse la suspensión. No
suspende el plazo para apelar.
La resolución en la que se efectuó la rectificación, aclaración o enmienda es apelable, siempre que la sentencia a que se
refiere sea apelable.
RECURSO DE REPOSICIÓN
Es el medio que la ley concede a las partes para pedir la modificación de una resolución al mismo tribunal que la dictó.
Tiene una gran importancia puesto que puede interponerse para corregir vicios en que puedan incurrir autos y decretos.
Iniciativa para interponer el recurso. A petición de la parte respectiva que haya sufrido agravio con la resolución. En el
proceso penal la norma general indica que pueden recurrir contra las resoluciones judiciales el MP y los demás intervinientes
agraviados.
Tramitación. Ante el mismo tribunal que la dictó el que resuelve de plano. No obstante en el caso de la reposición
extraordinaria, debe darle tramitación de incidente.
1º. En materia civil:
Tratándose de la reposición ordinaria que procede contra autos y decretos, se resolverá de plano. La
interposición del recurso no suspende el procedimiento.
Tratándose de la reposición extraordinaria en que se hacen valer nuevos antecedentes, no se ha contemplado
una tramitación específica, considerándose que debe tramitarse como un incidente. La interposición del recurso
suspende la tramitación, pudiendo ejecutarse el auto sólo una vez fallada la reposición.
Tratándose de las sentencias interlocutorias susceptibles del recurso de reposición, el tribunal podrá fallarla
de plano o darle tramitación de incidente.
Concepto. Es un recurso ordinario, un acto jº procesal que compete a la parte agraviada por una resolución judicial, por el
cual se solicita al tribunal que la dictó que eleve el conocimiento del asunto al tribunal superior jerárquico, para que éste la
enmiende conforme a derecho.
Objeto: Art. 186 CPC “obtener del tribunal superior respectivo que enmiende con arreglo a derecho, la resolución del
inferior”, ya sea modificando o revocando el fallo.
CAUSAL GENÉRICA PARA LA APELACIÓN: La existencia de agravio. Éste se genera con motivo de no haber
obtenido una parte con la dictación de la resolución todo lo que pretendía durante el proceso, es decir, se determina por la
diferencia entre lo pedido y lo efectivamente otorgado por el tribunal. Recordemos que para establecer legalmente el agravio,
se utilizan las normas dadas a propósito del juicio de hacienda.
En materia penal, también se contempla el agravio como causal genérica de procedencia para todos los recursos;
estableciendo en 352 CPP que podrán recurrir en contra de las resoluciones judiciales el MP y los demás intervinientes
agraviados por ellos, sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley.
La resolución que se pronuncia sobre el recurso de apelación, según el objeto que éste persiga, puede ser:
Confirmatoria
Modificatoria
Revocatoria.
Plazo para interponer el recurso de apelación. Plazo fatal, individual, de días hábiles, legal e improrrogable.
La regla general: 5 días desde la notificación a la parte que interpone el recurso.
Sentencias definitivas en lo civil, 10 días desde la notificación a la parte que interpone el recurso. Se amplía el plazo en el
caso de la sentencia defintiva puesto que puede resultar más compleja.
Sentencias en procedimiento abreviado, 5 días desde la notificación de la sentencia, lo que puede aumentarse según la
tabla.
La apelación que se interpone en subsidio de la reposición, la apelación se debe entablar dentro del plazo de la reposición,
esto es, 5 días si se trata de autos y decretos y 3 días si se trata de las sentencias interlocutorias que son susceptibles del
recurso de reposición. (Sentencia interlocutoria que declara desierto o prescrito el recurso de apelación o Resolución que
recibe la causa a prueba).
Plazos especiales:
o Recurso de amparo, 24 horas.
o Laudo u Ordenata, 15 días.
o Apelación verbal en el proceso penal.
2° En Materia Penal.
367 CPP: el recurso de apelación deberá interponerse por escrito, con indicación de sus fundamentos y de las peticiones
concretas que se formularen.
Excepcionalmente, se contempla la posibilidad de recurrir verbalmente contra la resolución que niegue o revoque la PP en
delitos graves; sin embargo en este caso, igual deberán indicarse los fundamentos y peticiones concretas.
En materia penal, la regla general es que las apelaciones se concedan en el solo efecto devolutivo, salvo norma expresa que
lo conceda en ambos efectos como:
El auto de apertura.
La sentencia definitiva en procedimiento abreviado.
B. En el sólo efecto devolutivo. Existen dos tribunales con competencia para seguir conociendo del asunto. El de
segunda instancia tiene competencia para pronunciarse acerca del recurso de apelación y el de primera instancia
para seguir conociendo de la causa. Estas apelaciones en el solo efecto devolutivo generan las sentencias que
causan ejecutoria, es decir, aquellas que pueden ser cumplidas no obstante existir recursos pendientes en su
contra. No obstante, todo lo actuado en primera instancia con posterioridad a la concesión del recurso está
condicionado a lo que se resuelva en la apelación. Si la apelación modifica o revoca la resolución impugnada, todo
lo actuado en primera instancia deberá retrotraerse total o parcialmente al estado en que se encontraba antes de la
concesión del recurso.
Casos en que debe concederse la apelación en el solo efecto devolutivo:
Las sentencias definitivas dictadas contra el demandado en los juicios ejecutivos y sumarios.
La apelación de los autos, decretos y sentencias interlocutorias.
Con esta amplitud, la regla general de la concesión de la apelación en ambos efectos se ha reducido al máximo por aplicarse
sólo respecto de las sentencias defintivas y siempre que el legislador no haya contemplado norma especial.
Las resoluciones pronunciadas en el incidente de ejecución de una sentencia firme, definitiva o interlocutoria.
De las resoluciones que ordenen alzar medidas precautorias.
Como señalamos, es también la regla general en materia penal.
Requisitos de la ONI:
1) Que se haya concedido una apelación en el solo efecto devolutivo.
2) Que el apelante lo solicite ante el tribunal de alzada; el tribunal no puede decretarla de oficio. La ONI debe puede
solicitarse desde la concesión del recurso, hasta la vista de la causa en segunda instancia, no se ha señalado una
oportunidad expresamente.
3) El tribunal de alzada deberá dictar una resolución fundada para conceder la ONI. En esta resolución, el tribunal
de alzada indicará los efectos que producirá la ONI que podrá suspender o paralizar el cumplimiento de la resolución
recurrida o de otras actuaciones.
La solicitud debe presentarse ante el tribunal de alzada, acompañada de los antecedentes que a juicio del peticionario
justifican la medida. El Presidente del tribunal distribuirá las solicitudes entre las diversas salas, quienes conocerán en
cuenta, sin solicitud de informe a los recurridos. La causa se radicará en esa sala para efectos de su vista, y producirá
los siguientes efectos:
1) Si la ONI es concedida, se oficia al recurrido para su cumplimiento y el recurso de apelación gozará de preferencia
para su vista y fallo.
2) Si la ONI es rechazada, el recurso no gozará de preferencia alguna para su vista.
En el proceso penal no se regula la concesión de la ONI; la ECS instruyó que no procede en las apelaciones penales.
1º. Concesión del recurso. Interpuesto el recurso, el tribunal debe dictar una resolución concediéndolo o denegándolo.
La resolución no es susceptible de recurso alguno, sin perjuicio del Recurso de Hecho y falso recurso de hecho.
1° Examen de admisibilidad: recae sobre cuestiones formales del recurso y nunca de fondo:
Que la resolución sea susceptible de apelación.
Que haya sido interpuesta dentro del plazo.
Que contenga los fundamentos de hecho y de derecho.
Que contenga peticiones concretas.
2º. Notificación de la resolución que lo concede o deniega. En materia civil, se notifica por estado diario. Tiene
importancia esta notificación pues a partir de ella comienza a correr el plazo para el recurso de hecho y es el primer
elemento del emplazamiento para la segunda instancia. Asimismo, a contar de este momento, comienza a correr el
plazo para depositar dinero para las compulsas, si se concedió en el solo efecto devolutivo.
En materia penal, la concesión del recurso también se notifica por estado diario, salvo al MP al que deberá
notificarse a sus oficinas. En este caso también comienza el plazo para la interposición del recurso de hecho y es el
primer elemento para el emplazamiento en segunda instancia; no procede depósito de dinero para compulsas, puesto
que la remisión de los antecedentes es una carga del tribunal de primera instancia.
3º. Depósito de dinero para compulsas. Esta obligación nace sólo en materia civil, para el caso de que el recurso se
haya concedido en el solo efecto devolutivo. Las compulsas son copias de las piezas del expediente necesarias para
el conocimiento del recurso; éstas serán mencionadas por la misma resolución que concede el recurso y deben ser
autorizadas por el secretario. Si la apelación se concedió en ambos efectos, la tramitación ante el tribunal de segunda
instancia se hace con los autos originales.
Si se concede el recurso. Plazo de 5 días para consignar el pago de compulsas a riesgo de declarar desierta la apelación.
En el proceso penal, el tribunal de primera instancia remite los antecedentes al de alzada electrónicamente.
4º. Remisión del proceso o compulsas al tribunal superior. Al día siguiente de la última notificación, plazo que
podrá ampliarse por todos los días que, atendida la extensión de las copias que hayan de sacarse, las compulsas
estén listas. Con la remisión del expediente precluye el derecho de adherirse en primera instancia.
Ingresado el expediente en la secretaria del tribunal de alzada, el secretario deberá certificar este hecho y a contar de esta
certificación las partes tendrán un plazo de 5 días para comparecer. Si el expediente proviene de un tribunal que funciona
fuera de la comuna asiento del tribunal de alzada, se aumentará este término en la misma forma que el de emplazamiento
para contestar demandas (+3 días + tabla). El plazo comienza a correr sin notificación alguna por ello es necesario estar
monitoreando permanentemente el tránsito del expediente.
1º. Certificado de ingreso del expediente al tribunal de segunda instancia. El secretario certifica este hecho e
ingresa la causa al libro de ingresos, asignándole un rol; este ingreso no se notifica en modo alguno a las partes.
Ninguna de estas actuaciones se encuentra regulada en forma expresa: el libro de ingresos se lleva como medida
económica para la buena marcha del tribunal. En materia penal, ingresado el recurso a la ICA se abre un plazo de 5
días para que los intervinientes le formulen observaciones por escrito, o de adhieran a él,
2º. Segundo control de admisibilidad del recurso. Ingresado el recurso, el tribunal de alzada debe realizar de oficio
y en cuenta un examen de admisibilidad del recurso que será en los mismos términos que el primer examen de
admisibilidad. En este control, podrá declararlo inadmisible u ordenar traer los autos en relación, para el sólo efecto
de discutir acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso. De este fallo, será posible reponer dentro de
3ro día.
Si se declara admisible ordenará que se traigan los autos en relación o bien “dése cuenta” si la vista debe hacerse
en cuenta y no proceden alegatos.
Formalidades. Personalmente o representadas por abogado habilitado o procurador del número. Lo normal es presentar un
escrito haciéndose parte, confiriendo poder y solicitando alegatos si es preciso, notificándose de la primera resolución
tácitamente.
La Adhesión a la Apelación.
Facultad del apelado para pedir la reforma de la sentencia en la parte que le sea agraviante aún cuando no haya apelado en
tiempo y forma. La adhesión a la apelación no es más que la apelación del apelado; para ello es necesario que se haya
pronunciado una sentencia mixta, es decir, que no haya acogido íntegramente las pretensiones de las partes.
Corresponde al Pdte de la ICA formar la tabla para la semana (tabla ordinaria). Se forma una tabla como tantas salas hayan
y las causas se distribuyen entre ellas por sorteo. Excepcionalmente no se sortean las “causas radicadas”, como los recursos
de amparos y las que hayan conocido anteriormente de la orden de no innovar. En causas penales, la radicación se produce
respecto a las apelaciones relativas a la libertad de los imputados u otras cautelares personales. Éstas se agregan
extraordinariamente a la tabla del día hábil a su ingreso o el mismo día, si fueren urgentes. (Tabla extraordinaria). Son
agregadas extraordinariamente:
Las apelaciones relativas a la PP y demás medidas cautelares.
Los recursos de amparo.
Otras que señalen las leyes.
De este modo, el Pdte ICA debe confeccionar la tabla individualizando las causas con el caratulado, señalar el día en que
deberá verse y el número de orden que le corresponde. Suele agregarse el nombre del relator y mediante abreviaturas la
materia del recurso. La tabla debe fijarse en un lugar visible.
Para que se proceda a la vista de la causa el día fijado, es menester que previamente se instale el tribunal. La instalación
del tribunal, la hará el Pdte ICA llamando a los funcionarios que deben integrar cada sala y levantar un acta con la
instalación donde se indicará el nombre de los ministros asistentes e inasistentes.
Se iniciará la audiencia procediéndose a la vista de las causas de acuerdo al orden establecido en la tabla. Sin embargo, este
orden puede verse alterado por el retardo, cuando hayan causas con preferencia de vista o alguno de los abogados se
encuentre alegando en otra sala. Las causas con preferencia que producen retardo son las “agregadas” y aquellas cuya vista
quedó interrumpida el día hábil anterior.
También es posible que se produzca la suspensión de la vista de la causa y que no se vea ese día. Ello puede impedirlo el
examen de las causas colocadas en lugar preferente de la tabla, falta de miembros del tribunal, muerte del abogado
patrocinante o de su cónyuge o parientes cercanos, o por solicitarlo así las partes. Cada parte puede hacer uso de este derecho
una sola vez, y una vez más solicitándolo de común acuerdo, solicitándolo por escrito hasta las 12 horas del día hábil anterior
a la audiencia correspondiente. En las causas penales ni en los recursos de amparo no procede la suspensión salvo por
impedirlo el examen de las causas preferentes, solicitud de común acuerdo, porque el abogado tenga otra vista o porque el
tribunal lo ordene.
Llegado el momento en que deba iniciarse la vista de la causa se realizará el anuncio, que consiste en fijar el respectivo
número de orden que se mantendrá fijo hasta que se pase a otro asunto. Las causas que hayan salido en trámite, suspendidas
o que por otras razones no vayan a verse, serán anunciadas al inicio de la audiencia. Los abogados que quieran alegar deben
anunciarse personalmente o por medio de procurador del número con el respectivo relator, antes del inicio de la audiencia.
También puede realizarse por escrito, 24 hrs. antes del inicio de la audiencia.
Anunciada la causa debe procederse a su relación. Previamente el relator debe informar a las partes en caso de que el
tribunal esté integrado por personas que no figuran en el acta de instalación para que puedan hacer valer sus implicancias y
recusaciones; asimismo, debe dar cuenta al tribunal de todo vicio u omisión sustancial que note en el proceso. Luego deberá
hacer la relación, entendida como la exposición oral y sistemática para informar suficientemente al tribunal del asunto
que debe resolverse. Ello se hará en presencia de los abogados que se hubieran anotado para alegar. En el proceso penal
no existe relación.
Concluida la relación, se dará inicio a los alegatos, que consisten en defensas orales que pueden hacer los abogados
habilitados para el ejercicio de la profesión. También pueden hacerlo los postulantes de las CAJ. Durante la vista de las
causas está prohibido presentar defensas escritas o leer minutas; sin perjuicio de que al final del alegato, los abogados
puedan dejar a disposición del tribunal una minuta de su alegato.
Los abogados alegarán en el orden en que hayan interpuesto sus recursos: primero alegará el recurrente y luego, el recurrido.
La duración de los alegatos se limitará a media hora y en el caso de recursos de casación en la forma, a una hora, y las
casaciones en fondo, a dos horas. Con los alegatos finaliza la vista de la causa.
La omisión de la vista de la causa puede acarrear la nulidad del fallo vía casación en la forma, puesto que se trata de un
trámite esencial. Se señala que es equivalente a la citación para oir sentencia en primera instancia.
Finalizados los alegatos esta podrá ser fallada de inmediato o quedar en acuerdo. Ello ocurirrá cuando el tribunal decrete
una medida para mejor resolver, el tribunal mande a informar en derecho o el tribunal resuelve dejarla en acuerdo para hacer
un mejor estudio de ella. Las causas civiles que hayan quedado en acuerdo deben fallarse en un plazo no superior a 30 o 15
días y tratándose de causas penales, éstas serán falladas de inmediato y si ello no fuere posible, en un día y hora que se dará
a conocer a los intervinientes en la misma audiencia.
Los acuerdos en las ICA se toman con los jueces que hayan asistido a la vista de la causa. Si ello no fuera posible por
enfermedad, muerte o destitución se procederá a una nueva vista. Los acuerdos se toman por mayoría absoluta de votos y
se designará a un ministro redactor de la sentencia; el último en votar es siempre el Presidente. El fallo llevará el nombre
de su redactor y de los ministros que hayan sostenido una opinión contraria.
En el proceso penal se contempla este 1er grado de competencia, pudiendo por tanto pronunciarse sólo sobre las solicitudes
formuladas por los recurrentes. Excepcionalmente, el fallo podrá extenderse más allá de lo solicitado, en los siguientes
casos:
Cuando sólo uno de los varios imputados recurriere, la decisión favorable aprovechará a los otros, a menos que el
fallo exprese que los fundamentos son aplicables sólo a la persona del recurrente.
Se puede anular de oficio un fallo que contenga motivos absolutos de nulidad.
2º Grado. En el procedimiento sumario civil, en que el tribunal de alzada, a solicitud de parte, puede
pronunciarse por vía de apelación sobre todas las cuestiones que se hayan debatido en primera instancia, aún
cuando no hayan sido resueltas en el fallo apelado. Sólo a solicitud de parte, se discute si debe ser expresa o sólo
basta la interposición del recurso.
3º Grado. Derogado por nuevo proceso penal.
Principio Tantum Devolutum Apellatum. Competencia exclusiva sobre los que se le ha derivado del recurso de apelación,
no puede conceder más de lo que ha solicitado ni modificarlo en perjuicio del apelante. Ppio de congruencia (extender el
fallo más allá de lo pedido), prohibición de la reforma in peius (dictar un fallo más gravoso para el apelante). Esto se
aplica tanto en materia civil, como en materia penal.
Provecho del Fallo. No aprovecha a quienes no apelaron, salvo en materia penal, regla inversa.
Modificatoria. El tribunal de alzada acoge en parte lo resuelto en primera instancia, introduciendo cambios o
adiciones, debiendo reemplazar el contenido de la parte resolutiva del fallo de primera instancia y los fundamentos
necesarios para dicha resolución.
Revocatoria. El fallo de alzada recoge íntegramente el recruso de apelación dejando sin efecto la parte
considerativoa y resolutiva del fallo de primera instancia, debiendo reemplazarlos en su totalidad.
En materia civil y penal, el fallo de segunda instancia se notifica por el estado diario. Contra este sentencia procede el
recurso de casación, en materia civil, y el recurso de queja.
2. Por deserción. Sanción procesal que provoca el término del recurso de apelación en el procedimiento civil, por no haber
cumplido el apelante con ciertas cargas en cuanto a la tramitación del recurso. Se contempla la deserción en los siguientes
casos:
En 1ra Instancia. No consignar para compulsas, dentro del plazo de 5 días desde la concesión del recurso. el
apelado deberá presentar un escrito solicitando la deserción, que el tribunal proveerá solicitando certificado del
secretario, con el mérito del cual resolverá de plano. En contra de la resolución que acoge la deserción procede del
recurso de apelación, por ser una interlocutoria procede el recurso de apelación y el de casación en la forma, por
ser de aquellas que ponen termino al juicio o hacen imposible su continuación.
En contra de la que rechaza, solo procede la apelación. A solicitud de parte.
En el proceso penal, no es aplicable la deserción puesto que la remisión de los antecedentes a segunda instancia es
una carga del tribunal.
En 2da instancia. Por no comparecer en segunda instancia, dentro de los 5 días o su ampliación ante el tribunal de
alzada desde el ingreso del recurso, es decir, por no hacerse parte. El tribunal lo dicta de oficio o a petición de parte,
con el mérito del secretario.
En contra de la resolución que declara la deserción en segunda instancia, sólo procede reposición dentro de 3ro día
además de casaciónen la forma, por ser una interlocutoria que pone término al juicio o hace imposible su
prosecución.
En materia penal, no se aplica la deserción tampoco en segunda instancia, puesto que la sanción a la no
comparecencia está dada para el día de la audiencia, a través del abandono del recurso.
Efectos de la deserción: termina el recurso de apelación, quedando ejecutoriada la sentencia apelada, siempre que
no hubiera otros recursos pendientes en su contra. Cuando la deserción se pronuncia en segunda instancia, el cúmplase
deberá dictarse igualmente.
3. Por desistimiento. Modo anormal y directo, acto j° procesal del apelante, por medio del cual renuncia expresamente al
recurso de apelación que hubiere deducido. El desisitimiento puede producirse en primera instancia y en segunda, aún
cuando se haya visto la causa y mientras no se haya pronunciado sentencia. Para el desistimiento no es necesaria facultad
especial, puesto que ésta se requiere para el desistimiento en primera instancia y renunciar a los recursos en primera
instancia, de forma anticipada.
El proceso penal los recursos pueden renunciarse expresamente una vez notificada la resolución contra la cual procedieren.
Los recursos podrán desistirse antes de su resolución.
Efectos del desistimiento: termina el recurso de apelación, quedando ejecutoriada la sentencia, sin perjuicio de otros
recursos que se encuentren pendientes. En materia penal, el desistimiento no se extiende a los demás recurrentes o a los
adherentes del recurso. El defensor no puede renunciar a la interposición de un recurso ni desistirse sin mandato
expreso del imputado.
4. Por prescripción. Solo en mat civil, en materia penal la única sanción es el abandono si el recurrente no comparece el
día de la vista. Es la sanción procesal que genera la terminación del recurso de apelación, por la inactividad de las partes
durante el plazo establecido por ley.
Requisitos para declarar la prescripción de la apelación.
1) Inactividad de las partes. Las partes deben llevar a cabo las gestiones útiles y necesarias para que se falle la
apelación; la inactividad se refiere, por supuesto, a trámites que corresponda cumplir a las partes y no por causas
ajenas a su voluntad. Ejemplo, la causa no se pone en tabla.
2) Transcurso del plazo. Para las sentencias definitivas es de 3 meses desde la última gestión útil; para las
interlocutorias, autos y decretos, 1 mes desde la última gestión útil. El plazo no se suspende por la interposición de
días feriados.
3) Solicitud de parte. No puede ser declarada de oficio por el tribunal.
La prescripción se interrumpe por cualquier gestión útil que se haga en el juicio antes de alegarla. Puede alegarse
tanto ante el tribunal de primera instancia como en el de segunda, siendo competente para pronunciarse de ella el tribunal
ante el cual se encuentre el expediente.
Tratándose de una sentencia interlocutoria, procede reposición dentro de 3ro día.
Consulta. Trámite que la ley ordena en casos determinados por la cual una resolución judicial es revisada por la C de Ap
cuando no la ha conocido vía Recurso de Apelación. Es más bien, una institución Jº procesal.
Procedimientos de hacienda.
Procedimientos de Nulidad de matrimonio.
Materia Minera.
Características:
Para algunos es extraordinario pues solo procede por cuatro causales, para otros es ordinario, pues constituye una
consecuencia del recurso de apelación.
Se interpone directamente ante el tribunal superior para que lo conozca y resuelva.
Emana de las facultades jurisdiccionales.
Es un recurso de reforma.
Causales y Clasificación.
Recurso de Hecho Legítimo.
o Cuando se deniega la apelación que se debió conceder.
Falso Recurso de hecho.
o Cuando se concede una apelación que debió denegarse (la resolución no es apelable, se interpuso
fuera de plazo, no contiende fundamentos de hecho ni derecho o peticiones concretas).
o Cuando se concede en ambos efectos, debiendo concederse sólo en el devolutivo.
o Cuando se concede solo en el devolutivo, debiendo concederse en ambos.
Tramitación del verdadero recurso de hecho. Es aquel que se interpone ante el tribunal superior jerárquico respecto de
una apelación denegada, para que se conceda.
La parte agraviada es aquella que dedujo el recurso de apelación.
Debe interponerse en el tiempo que la ley concede para hacerse parte (5 días desde el ingreso), contados desde la
resolución que niega el recurso de apelación.
Se interpone por escrito, acompañándose un certificado del secretario de primera instancia donde conste la denegación del
recurso y la fecha en que ello se notificó a las partes. El tribunal de alzada solicitará al juez de la causa que informe, con
cuyo sólo merito, la sala tramitadora mandara traer los autos en relación y se fallará en única instancia, concediendo o
denegando la apelación.
El recurrente podrá pedir ONI lo que el tribunal concederá cuando haya antecedentes que justifiquen esta medida.
Con el informe, el tribunal dictará el decreto autos en relación aunque debiera verse en cuenta, atendido que la ley establece
claramente cuáles son los casos de previa vista. En materia penal, se ve en cuenta pudiendo las partes solciitar alegatos.
Acoge el recurso. Ordenará la remisión del proceso, si la apelación procede en ambos efectos, o lo retendrá
si está en su poder. Quedaran sin efecto las resoluciones posteriores a la negativa del recurso y que sean
consecuencia inmediata y directa del fallo apelado. Si la apelación procede en el sólo efecto devolutivo,
ordenará se remitan las compulsas
Rechaza el recurso. Lo comunica al inferior, devolviéndole el proceso, si lo mantenía en su poder.
En caso del falso recurso de hecho. Aquel que se interpone ante el tribunal superior jerárquico, en contra de una
resolución que ha concedido un recurso de apelación improcedente, o que concede una apelación en el sólo efecto
devolutivo, debiendo concederla en ambos efectos, o viceversa.
La parte agraviada será el apelante si la concedió en el sólo efecto devolutivo debiendo concederse en ambos efectos; el
apelado también podrá interponerlo cuando se trata de una apelación que no debió concederse o se concedió en ambos
efectos, debiendo concederse en el sólo efectivo devolutivo.
La parte agraviada, aparte de recurrir de hecho, puede deducir reposición ante el tribunal que concedió el recurso.
El plazo para deducirlo será el contemplado para el emplazamiento en segunda instancia, desde que ingresan los
autos a la ICA y no desde que se concede el recurso, como en el caso del verdadero recurso de hecho.
Se interpondrá por escrito ante el tribunal de alzada. No necesita pedir informe, ordenará traer los autos en relación, salvo
que se pronuncie de plano, intercambiará oficios con el tribunal inferior.
El tribunal de alzada, en conocimiento del falso recurso de hecho podrá:
Acoger el falso recurso de hecho. En este caso declarará que la apelación en improcedente o que ella debe
entenderse concedida en el sólo efecto devolutivo, caso en que lo comunicará al tribunal superior para que siga
conociendo del asunto.
Rechazar el falso recurso de hecho. Continuará el tribunal superior conociendo de la apelación concedida, sin
tener que realizar comunicación al de primera instancia.
En materia penal, el recurso de hecho procede dentro de 3ro día, se fallará en cuenta.
El plazo de los 3 días se cuenta desde la resolución que concede o niega la apelación, y el tribunal inferior deberá remitir
copia fiel de la resolución y de todos los antecedentes pertinentes para un acabado pronunciamiento sobre el recurso.
EL RECURSO DE CASACIÓN.
Es un recurso que no se contempla en el proceso penal, pues procede el recurso de nulidad.
1º. En haber sido pronunciada la sentencia por un tribunal incompetente o integrado en contravención a lo
señalado en la ley. Puede tratarse de incompetencia absoluta o relativa. La integración en contravención a la ley se
aplica sólo en tribunales colegiados y se puede producir por no haber llamado a los integrantes en el orden legal o
no haber dado el relator a conocer correctamente la integración de la sala, para hacer las recusaciones
correspondientes.
2º. En haber sido pronunciada la sentencia por un juez, o con la concurrencia de un juez legalmente implicado
o cuya recusación esté pendiente o haya sido declarada por tribunal competente. Las implicancias, siendo de
orden público, basta que se presenten legalmente a un juez, siendo innecesaria cualquier otra declaración. Las
recusaciones requieren ser hechas valer y que se declaren por una sentencia.
3º. En haber sido acordada la sentencia de tribunales colegiados por menor número de votos o pronunciada por
un menor número de jueces que el requerido por la ley o con la concurrencia de jueces que no asistieron a la
vista de la causa, y viceversa.
4º. En haber sido dada ultrapetita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiéndola a puntos
no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad que peste tenga para fallar de oficio en
determinados casos señalados por la ley. Dentro de la causal se comprenden tanto la ultrapetita (el juez otorga
más de lo pedido) como la extrapetita (se extiende a asuntos más allá de lo pedido)
5º. En haber sido pronunciada la sentencia con omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el art. 170.
La causal sólo se aplica a las sentencias definitivas por tratarse del art. 170; no se aplica a las sentencias
interlocutorias.
6º. En haber sido dada contra otra sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya
alegado oportunamente en el juicio. La ley es clara al señalar que requiere preparación del recurso; en caso de
no haberse alegado oportunamente, procederá el recurso de casación.
8º. En haber sido dada en apelación legalmente declarada desierta, prescrita o desistida. Se trata del fallo del
recurso de apelación que se declaró legalmente desierto, prescrito o desistido.
9º. En haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o a cualquier otro requisito
por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad. Este numeral da un carácter de genérica a
la enumeración taxativa del 768.
Los trámites esenciales han sido señaldos por el legislador tanto para la primera como para la segunda instancia:
Renuncia. Es admisible porque mira el interés particular de las partes y no está prohibida. No procede la renuncia anticipada,
salvo en juicios arbitrales, cuando consta en el acta de compromiso.
No requieren preparación:
Aquellas resoluciones que no admiten recurso alguno en su contra.
Aquellas sentencias cuyo vicio se haya originado en el pronunciamiento de la sentencia: ultrapetita, omisión de los
requisitos del 170, cosa juzgada, contener decisiones contradictorias.
Si el recurso no fue preparado, será rechazado por improcedente en el tribunal ad quem. Ello, no podrá hacerse en
los respectivos controles de admisibilidad de primera y segunda instancia, sino sólo una vez vista la causa.
Escrito de formalización. El recurso debe presentarse en un solo escrito ante el tribunal que dictó la sentencia que se
pretende invalidar. El escrito debe contener:
1. Requisitos comunes a todo escrito (Suma, PP, copias). El recurso debe ser patrocinado por abogado que no sea
procurador del número.
2. Debe mencionar expresamente el vicio o defecto en que se funda. Una vez interpuesto no se puede modificar,
pues determina la competencia del tribunal de casación, sin perjuicio de la facultad del tribunal para casar de oficio.
3. La ley que concede el recurso para la causal que se invoca.
4. Debe indicar la forma en que ha sido preparado el recurso o las razones por la cual no procede su
preparación.
5. Si se entabla conjuntamente apelación o casación en el fondo, debe hacerse en el mismo escrito.
2. Compulsas. Al declarar admisible el recurso, el tribunal recurrido deberá indicar las piezas que deben ser
compulsadas. Desde esta resolución, el recurrente dispondrá de un plazo de 5 días para consignar el dinero para las
compulsas. Si no diera cumplimiento a ello, se le entenderá desistido sin más trámite.
Excepcionalmente, no será necesario este trámite cuando se haya elevado el proceso en original como cuando se
interpuso conjuntamente apelación que haya sido concedida en ambos efectos.
3. Remisión del proceso. Se elevarán los autos originas, al día siguiente de las compulsas.
4. Designación de abogado patrocinante. No tiene relación con el abogado que presenta el escrito; puede
comparecerse a través de abogado habilitado o de procurador del número.
5. Prueba. Si la causal alegada en el recurso requiere prueba, el tribunal abrirá un término probatorio que no
excederá de 30 días. El mismo tribunal será quien determina el plazo.
6. Vista de la causa. Se aplicarán las normas estudiadas a propósito de la apelación. Los alegatos podrán extenderse
hasta por una hora. En contra de una sentencia de 1ra instancia se ve conjuntamente con la apelación y debe
dictarse una sola sentencia. Cuando se da lugar a la casación en la forma, la apelación se tiene por no interpuesta.
Puede no invalidar el fallo, cuando se trate de la falta de resolución de una acción o excepción, caso en que puede limitarse
a ordenar al tribunal inferior a que complete la stcia.
Excepcionalmente, si el vicio es de ultrapetita, omisión de los requisitos de la sentencia, cosa juzgada o contener decisiones
contradictorias, el mismo tribunal debe, acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, dictar la sentencia que
corresponda con arreglo a la ley.
Cuando se ve conjuntamente con la apelación debe dictarse una sola, y acogiendo el primero, se tendrá por no interpuesto
el de apelación. Asimismo, si se interponen conjuntamente los recursos de casación en la forma y en el fondo, deberá
fallarse conjuntamente. Si se acoge la casación en la forma, se tendrá como no interpuesto el de casación en el fondo.
Características.
Excepción al ppio de la pasividad de los tribunal, recibiendo aplicación el principio
inquisitivo.
Facultativo del tribunal superior.
Como no es acto de parte, no requiere ser preparado.
Puede casar de oficio por cualquiera de las causales contempladas para la casación en la
forma, aunque no se haya interpuesto el recurso o se haya interpuesto por otra causal.
Si se casa de oficio, el recurso interpuesto por la parte se tiene por no interpuesto.
Tramitación. Debe oírse a los abogados que concurran a alegar, haciéndoles notar los posibles vicios; el fallo produce los
mismos efectos que la casación de forma como acto procesal de parte: invalida el fallo, reenvío de los antecedentes,
designación del tribunal competente para conocer y señalamiento del estado en que debe quedar la causa.
Casación en el fondo. Recurso de nulidad extraordinario de competencia de la Corte Suprema, que procede respecto de
sentencias pronunciadas con infracción a la ley y cuando dicha infracción ha influido sustancialmente en lo dispositivo del
fallo.
Causal que autoriza la interposición del recurso. Sentencia dictada con infracción de ley que haya influido en lo
dispositivo del fallo. La corrección del vicio importa la modificación total o parcial de su parte resolutiva.
Alcance de la voz “ley”: la ECS le ha dado un alcance amplio a la voz “ley”; puede ser la CP80, ley propiamente tal, DL,
DFL, y tratados internacionales. Respecto de la costumbre, cuando la ley se remite expresamente a ella (CCom). En cuanto
al contrato, la CS ha reconocido su aplicación entre las partes, siendo el contrato una ley para los contratantes. Jurisprudencia
y doctrina no se aplica.
Naturaleza de la ley transgredida: Las leyes sustantivas son siempre susceptibles de casación en el fondo (decisorio Litis);
en cuanto a las normas procesales (ordenatorio litis) debe distinguirse:
No procede casación en el fondo, cuando procede casación en la forma.
Las leyes reguladoras de la prueba, es decir, aquellas que se refieren al señalamiento de los medios de prueba, su
valor probatorio, la apreciación que el tribunal debe hacer de los medios de prueba y la forma de hacerlos valer, son
objeto del recurso de casación en el fondo cuando:
1. Se altera la carga de la prueba.
2. Se da por probado un hecho con medios de prueba que la ley no admite para ello.
3. Altera el valor probatorio de un medio de prueba.
4. Rechaza medios de prueba admitidos.
El recurso de casación en el fondo no puede ser presentarse contra la apreciación de la prueba, puesto que ello es una
atribución exclusiva de los jueces del fondo.
Infracción a la ley.
Contravención formal a la ley, cuando la sentencia prescinde de la ley o falla en oposición a texto expreso de
ella.
Interpretación errónea de la ley, infringiendo las disposiciones del CC (art 19 y 24).
Falsa aplicación, sometiendo la norma a situaciones no contempladas por la ley, o no haberla aplicado a
situaciones contempladas en la ley.
Tramitación.
Ante tribunal A Quo. En el plazo de 15 días, desde la notificación de sentencia de segunda instancia, que
se notifica por el estado diario. 5 días para consignar compulsas y remisión del proceso.
Tribunal ad Quem. De la admisibilidad conoce la Corte Suprema en cuenta. 5 días para hacerse parte.
La ECS deberá conocer en Sala, pero si las salas han tenido pronunciamientos diversos, las partes pueden solicitar que
el recurso sea conocido y fallado por el Pleno, lo que cualquiera de las partes deberá solicitar en el plazo para hacerse
parte, sosteniendo precisamente que la ECS ha señalado diversas interpretaciones sobre la materia del caso. Idealmente
pueden señalarse los fallos y acompañarlos.
La ECS deberá pronunciarse de esta solicitud junto con el examen de admisibilidad. Contra el rechazo, procede la reposición
dentro de 3ro día. La que acoge esta solicitud no cabe recurso alguno.
Examen de admisibilidad:
Que la sentencia puede ser objeto del recurso de casación en el fondo.
Que se ha interpuesto dentro del plazo.
Que ha sido patrocinado por abogado habilitado.
Que se hizo mención expresa del error o los errores que influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
Rechazo in limine del recurso: Puede rechazarse aún cuando concurran todos los requisitos, unicamente cuando adolece
de manifiesta falta de fundamento. Ello debe declararse por la unanimidad de los miembros de la sala por resolución
fundada.
Contra esta resolución procede la reposición dentro de 3ro día.
No hay término probatorio porque no constituye instancia, es de derecho estricto y el derecho no se prueba. tampoco el
tribunal podrá decretar medidas para mejor proveer. Las partes podrían presentar informes en derecho.
Los alegatos se podrán extender hasta por 2 horas.
Sentencia. 40 días. En que dictara sentencia de ratificación o anula y dicta otra de reemplazo.
Casación en el fondo de oficio. Procede en aquellos casos en que se desecha un recurso por defectos formales, y en que se
da la causal genérica.
b. Debe haber sufrido un agravio. La disposición del 352 CPP contempla la figura del agravio como principio general en
materia de recursos en el proceso penal: “Podrán recurrir en contra de las resoluciones judiciales, el MP y los demás
intervinientes agraviados por ellas, sólo por los medios y en los casos expresamente señalados en la ley”.
c. Debe haber experimentado un perjuicio; recibe plena aplicación el principio de la trascendencia al señalar el 159 CPP
que “Sólo podrán anularse las actuaciones o diligencias judiciales defectuosas del procedimiento que ocasionaren a los
intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nulidad. Existe perjuicio cuando la inobservancia
de las formas procesales atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el
procedimiento”.
El perjuicio se presume de derecho cuando ha existido infracción que ha impedido el pleno ejercicio de las garantías
y los derechos constitucionales y legales o si se trata de motivos absolutos de nulidad.
Es por ello que, en diversas disposiciones, se contempla que la nulidad sin perjuicio no opera:
No causan nulidad los errores en la sentencia recurrida que no influyan en la parte dispositiva, sin perjuicio de la
facultad del tribunal de corregirlos de oficio.
Los vicios deben incluir sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
El legislador presume de derecho el perjuicio en el caso de los motivos absolutos de nulidad.
d. Preparar el recurso. El recurrente debe haber reclamado del vicio oportunamente y con todos los recursos que
establece la ley.
Facultades oficiosas. Una vez interpuesto el recurso, no pueden invocarse nuevas causales, pero el tribunal de
oficio puede acoger el recurso por un motivo distinto al invocado, siempre que fuere alguno de los señalados en el
374.
No procede su interposición en forma conjunta con ningún otro recurso.
Tribunal Competente.
Se deduce ante el tribunal que dictó la sentencia en juicio oral o J de G en caso de procedimiento simplificado o de acción
penal privada. Para determinar a quién corresponde su conocimiento y fallo, hay que distinguir:
La RG es que sea conocido por la Corte de A respectiva.
Excepcionalmente, en un caso de competencia Per Saltum, será conocido por la CS, cuando se hubiere deducido
basándose en alguna de las siguientes causales.
o 373 letra a) Cuando en la tramitación del juicio o en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere infringido
sustancialmente derechos y garantías, asegurados por la CPR o por TI ratificados por Chile.
o Cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho, que
hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, siempre que respecto de la materia de derecho
objeto del mismo existieren fallos contradictorios, emanados de tribunales superiores. Esto porque la CS
cumple un rol de unificación del derecho.
Por aplicación del artículo 376, se produce un efecto de fuerza atractiva (Vis Atractiva) dado que la CS no sólo será
competente para conocer de esas dos causales, sino también las otras que fundamenten el recurso, extendiéndose de ésta
forma su competencia por el hecho de existir una de las causales aludidas del 373 letras a y b.
Cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho, que influyere
sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
Causal de conocimiento de ICA.
Excepcionalmente, conocerá la ECS cuando existan fallos contradictorios emanados de los tribunales superiores. Y hubiere
jurisprudencia contradictoria. Rol unificador del la CS.
En esta causal, el tribunal puede no sólo anular la sentencia sino además, dictar una de reemplazo donde se aplique
correctamente el derecho cuando:
El fallo haya calificado de delito un hecho al que la ley no considera tal.
Haber aplicado una pena cuando no correspondía aplicar pena alguna.
Haber impuesto una pena superior a la que legalmente corresponde.
Para las causales genéricas, se requiere que la infracción haya sido sustancial y por lo tanto, el recurrente debe indicar el
vicio que se subsume dentro de la causal y señalar cómo se ha producido el perjuicio.
B. Causales específicas o motivos absolutos de nulidad. Procede SIEMPRE la nulidad del juicio y de la sentencia.
El agravio se encuentra establecido por el propio legislador, por lo tanto, el recurrente sólo debe señalar cómo concurre la
causal.
I.Vicios que afectan al tribunal que pronuncia la sentencia.
Sentencia dictada por tribunal incompetente. Se puede tratar de incompetencia absoluta o relativa, sin perjuicio de
recordar que en materia penal no existe prórroga de la competencia. Es una causal de escasa aplicación puesto que el TOP
se determina por el JG que haya conocido en la etapa de investigación y de preparación.
Sentencia dictada por un tribunal no integrado por los jueces designados en la ley. Sólo se aplica para tribunales
colegiados, no siendo aplicable para las sentencias JG.
Sentencia pronunciada por un JG o con la concurrencia de un juez TOP legalmente implicado.
Sentencia pronunciada por un JG o con la concurrencia de un juez TOP cuya recusación este pendiente o hubiera
sido declarada por juez competente.
Sentencia acordada por número de votos menor al requerido por la ley.
Sentencia pronunciada por un menor número de jueces que el requerido por ley.
Sentencia pronunciada por la concurrencia de jueces que no hubieren asistido al juicio oral. Sólo pueden concurrir
a las decisiones del tribunal, los jueces que hubieren asistido a la totalidad de la audiencia del juicio oral, puesto que rige el
principio de la inmediación.
II.Ausencia de intervinientes en la audiencia de juicio oral. Se trarta de personas cuya presencia continuada la ley exige
bajo pena de nulidad; se trata de los jueces, el defensor y el MP.
III.Cuando al defensor se le hubiere impedido hacer uso de las facultades que la ley otorga. La ausencia del defensor está
subsumida en la causal anterior. Por ejemplo, al defensor se le ha impedido hacer uso de la palabra para hacer la defensa,
no se le permite interrogar testigos o no se le permite realizar el alegato de clausura.
IV.Cuando en el juicio oral hayan sido violadas las normas sobre publicidad y continuidad del juicio.
V.Cuando en la sentencia se hayan omitido ciertas menciones. Estas menciones se refieren a la falta de fundamentación
de la sentencia y la omisión de las pretensiones, y son:
La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados y la
valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones.
Las razones legales o doctrinarias para calificar jurídicamente los hechos.
La resolución que condene o absuelva a los acusados por los delitos con la participación que la acusación les hubiere
atribuido, la que se pronuncie sobre responsabilidad civil y fije el monto de las indemnizaciones.
En el proceso penal la prueba será apreciada con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las
máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. “Prueba libre limitada a la sana crítica”.
VI.Cuando la sentencia se hubiere dictado con ultrapetita o falta de congruencia con la acusación. El tribunal tiene una
competencia específica otorgada por la acusación, y por lo tanto, no se puede condenar por hechos o cinrcunstancias no
contenidos en ella.
VII.Cuando la sentencia se haya dictado en oposición a otra con autoridad de cosa juzgada. Se consagra el principio de
non bis in ídem y prohíbe un nuevo procedimiento por los mismos hechos, para que el ya fue condenado o absuelto por
sentencia ejecutoriada. Esta causal también posibilita la acción de revisión.
Plazo: 10 días desde la notificación de la sentencia definitiva; esta notificación se verifica en la audiencia de lectura de
sentencia. Plazo legal, fatal, de días corridos, individual, improrrogable.
Efectos del Recurso. La regla general es que el recurso no suspenderá la ejecución de la sentencia absolutoria. Suspende
los efectos de la sentencia condenatoria.
Ante tribunal que conoce el recurso. Los trámites son los siguientes:
o Certificación de ingreso. No es necesario hacerse parte.
o Plazo de 5 días para:
Solicitar inadmisibilidad.
Adherirse al recurso. Con los mismos requisitos.
Formular observaciones. Recurrente y recurrido, también pueden ofrecer pruebas.
En el recurso de nulidad no se contempla la comparecencia ante el tribunal ad quem y por ello, no existe la deserción del
recurso como sanción. Es necesaria la comparecencia del recurrente a la vista del recurso, bajo sanción de tener por
abandonado el recurso.
o Declaración de admisibilidad o inadmisibilidad. El tribunal ad quem, revisará en cuenta si la sentencia es
susceptible de recurrirse vía nulidad, si se ha interpuesto dentro de plazo, si el escrito contiene los
fundamentos de hecho , derecho y peticiones concretas y si el recurso se ha preparado, en los casos en que
fuera procedente.
Si el recurso cumple con todos los requisitos, será declarado admisible debiendo dictarse la resolución que dispone la
vista del recurso.
Si el recurso no cumple con los requisitos, será declarado inadmisible por medio de resolución fundada. No procede
reposición, por no estar expresamente contemplado.
En este punto, y cuando el recurso haya sido interpuesto por alguno de los motivos absolutos de nulidad, sin cumplir con
los requisitos formales, el tribunal podrá anular de oficio.
o Derecho a solicitar designación de defensor penal, lo que podrá hacerse hasta antes de la vista del recurso.
o Prueba. Por regla general, no es procedente la rendición de prueba, pero cuando se funde en un error de
derecho que influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo será obligatoria.
o Vista de la causa: Se hará en audiencia pública y la ausencia de alguno de los recurrentes dará lugar al
abandono por su parte. Tras el anuncio y sin mediar relación, se da la palabra a los recurrentes y luego a los
recurridos.
Se admiten luego declaraciones respecto de los hechos o argumentos vertidos.
Durante el debate, cualquier miembro del tribunal podrá formular preguntas o formular profundizaciones sobre temas
específicos. Hay réplica y duplica.
Concluido el debate se dictará sentencia de inmediato, o si no fuere posible, en un día y hora que se comunicará a las partes
en la misma audiencia.
Recursos contra la resolución que resuelve el recurso. No procede recurso alguno, sin perjuicio de la revisión. Procedería
también el recurso de queja y de ARE.
Tribunal Competente: Superior jerárquico. El artículo 63 COT hace referencia a cualquier órgano que ejerza jurisdicción,
incluyendo en consecuencia algunos entes administrativos con facultades jurisdiccionales, tales como el Servicio de
Impuestos Internos, Superintendencias, Contraloría, etc. El tribunal conocerá del recurso en virtud de sus atribuciones
disciplinarias y no jurisdiccionales, por lo que el recurso de queja no constituye instancia ni suspende el cumplimiento de
la resolución recurrida.
Resoluciones contra las que procede. Deben reunir copulativamente los siguientes requisitos:
1º. Que haya sido dictada con grave falta o abuso de sus deberes ministeriales.
2º. Que se trate de una sentencia definitiva o interlocutoria que ponga término al juicio o que haga imposible su
prosecución.
3º. Que la sentencia no sea susceptible de recurso alguno, ni ordinario ni extraordinario. Por ello es improcedente la
interposición del recurso de queja con otro recurso. Excepcionalmente, el recurso de queja además de la casación
en la forma procede contra las sentencias de primera o única instancia dictada por árbitros arbitradores.
Causal del recurso de queja: tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de
resoluciones judiciales. La ECS ha delimitado los casos:
Contravención formal de la ley. El juez se aleja del texto claro de la ley en la dictación de la sentencia.
Interpretación errada de la ley. El juez vulnera las normas sobre interpretación de la ley (CC).
Falsa aplicación de los antecedentes del proceso. Se dicta una resolución judicial apreciando erróneamente los
antecedentes del proceso.
Sujetos. Corresponde a la parte agraviada, contra el o los jueces que han dictado la resolución.
Plazo: 5 días hábiles y fatales, sin perjuicio del aumento de la tabla de emplazamiento, con un máximo, de 15 días hábiles
totales.
Requisitos Formales. Por escrito, cumpliendo con las normas sobre comparecencia en juicio, debiendo ser patrocinado por
abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. El escrito deberá contener:
Indicación nominativa de cada juez recurrido.
Individualización del proceso y la resolución recurrida, transcrita o acompañando copia.
Indicación de la naturaleza jurídica de la resolución recurrida.
Fecha de su dictación y notificación.
Indicación de fojas en que rola.
Clara especificación de las faltas o abusos que se imputan.
Deberá acompañarse al escrito, un certificado del Secretario del Tribunal (minuta). El certificado contendrá
el número de rol y su cartátula, el nombre de los jueces que dictaron la resolución, la fecha de su dictación
y notificación al recurrente y el nombre del abogado y mandatario judicial de cada parte.
Examen de Admisibilidad: Si falta el certificado, si el recurso no cumple con todos los requisitos formales o si la resolución
es susceptible de otro recurso ordinario o extraordinario la "sala de cuenta" lo declarará inadmisible. En la Corte de
Apelaciones, claramente este tema corresponde a la sala tramitadora, pero en la Corte Suprema, no existe ninguna sala que
tenga esta competencia, sino que la cuenta corresponde al Presidente, por lo que el tema es difuso. Cabe destacar que no se
contempla expresamente la inadmisibilidad por la naturaleza jurídica de la resolución recurrida, pero es evidente que la
corte tiene dicha atribución, sobre la base del principio de economía procesal. La resolución que declara la inadmisibilidad
es impugnable vía reposición fundada en error de hecho.
Orden de no innovar. El recurrente puede solicitar Orden de no innovar en cualquier estado del recurso, puesto que la
interposición del recurso no suspende el cumplimiento de la resolución, caso en el cual el Presidente de la Corte designará
la sala que habrá de pronunciarse sobre ella, en cuenta, sala que en definitiva será quien conozca el fondo del asunto.
Concedida la ONI deberá el recurrente soportar la carga de hacer avanzar el procedimiento para la resolución del recurso,
puesto que si inactividad por más de 15 días hábiles, importa el desistimiento del recurso.
Informe. Admitido el recurso a tramitación, se pedirá informe a él o los jueces recurridos, confiriendo un plazo máximo de
8 días hábiles, plazo que se cuenta desde que el juez recurrido recibe el oficio. El recurso siempre debe ser resuelto previa
audiencia del o los jueces recurridos; el juez recurrido dejará constancia en el proceso del hecho de haber recibido la solcitud
de informe y lo notificará a las partes por estado diario.
Vista del Recurso: Vencido el plazo de 8 días, y con o sin informe, se procederá a la vista del recurso, mediante su
agregación preferente a la tabla. No se admite la suspensión de la vista de la causa. Las partes pueden comparecer hasta
antes de la vista de la causa.
Queja Disciplinaria.
No es propiamente un recurso, sino más bien, un medio que tienen las partes para reclamar contra cualquier falta o abuso
cometido por los funcionarios judiciales que no se perpetren en una resolución judicial, ante el tribunal superior jerárquico
y para la aplicación de una medida disciplinaria. Puede ser una queja directa hecha valer ante el Superior Jerárquico, o un
reclamo efectuado directamente ante la CS.
Las quejas disciplinarias pueden interponerse contra jueces y demás funcionarios que estén sujetos a jurisdicción
disciplinaria de las Cortes.
No es propiamente un recurso, pues no tiene por objeto impugnar una resolución judicial; pero al igual que el recurso de
queja es una manifestación de las facultades disciplinarias de los tribunales.
La queja puede interponerse verbalmente o por escrito, debiendo indicarse el o los funcionarios o jueces recurridos y
expresarse con la mayor claridad posible y precisión los hechos que la motivan. No requiere patrocinio de abogado.
No se dará curso a la queja después de 60 días de ocurridos los hechos, y sin perjuicio de las facultades de los tribunales
para proceder de oficio.
El tribunal que conocerá solicitará informe al funcionario recurrido, quien deberá evacuarlo en un plazo de 8 días; de no
hacerlo, se reiterará por el medio más rápido fijando un plazo de 3 días.
Las quejas disciplinarias son falladas por el pleno del tribunal que corresponda.
El fallo que acoja contendrá los fundamentos demostrativos de las faltas o abusos, y aplicarán sanción disciplinaria y si
estima necesario, las medidas necesarias para reparar el mal causado.
RECURSO DE QUEJA QUEJA DISCIPLINARIA
Persigue que se modifique, enmiende o invalide una Persigue la aplicación de una medida disciplinaria.
resolución judicial y, eventualmente, la aplicación de una
medida disciplinaria.
Debe presentarse por escrito, con patrocinio de abogado, y Puede presentarse por escrito o verbalmente, sin mayores
cumpliendo una serie de formalidades. formalidades.
El plazo es de 5 días, ampliables según Tabla, desde la Puede deducirse hasta 60 días después de los hechos que la
notificación de la resolución. motivan.
El conocimiento pertenece a la Sala, y la aplicación de Es siempre de competencia del pleno.
medidas disciplinarias, al pleno.
Se interpone contra JUECES que han actuado con grave falta Se interpone contra cualquier funcionario del orden judicial que
o abuso en la dictación de una resolución judicial. ha cometido faltas o abusos en actuaciones que no sean la
dictación de una resolución judicial.
Acción de amparo.
Acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores, a fin de solicitar que adopten
inmediatamente las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida
protección del afectado, dejando sin efecto o modificando cualquier acción u omisión arbitraria o ilegal que impone una
privación, o amenaza a la libertad personal y seguridad individual, sin limitaciones y sin que importe el origen de dichos
atentados.
Causales. Cualquier acción u omisión ilegal que importe una amenaza, perturbación o privación de la libertad personal o
seguridad individual. Se dirige contra el Estado y contra el agresor si se conoce. El sujeto que genera la privación o
amenaza puede ser un particular, una autoridad administrativa o incluso una autoridad judicial que dicta una resolución
judicial que ordena la detención, PP o arraigo sin que concurran los requisitos legales para su dictación.
Fundamento. La cosa juzgada que de ella emana se obtuvo con dolo o fraude, y por ello se pretende que la justicia prime
por sobre la certeza jurídica que otorga la cosa juzgada.
Naturaleza J°. Más que un recurso se considera una acción cautelar, pues no procede en contra de las resoluciones que se
han dictado durante la tramitación del proceso, sino únicamente en contra de las sentencias ejecutoriadas. No es una
excepción a la cosa juzgada, sino un medio de protección de la misma.
Titular. Parte agraviada en materia civil. En materia penal, puede ser interpuesto por el MP, el condenado o su cónyuge,
ascendientes, descendientes o hermanos, el condenado que ya ha cumplido su condena, los herederos del condenado para
rehabilitar su memoria.
Plazo. En materia civil 1 año desde la fecha de la última notificación, de la sentencia. Si dentro del plazo no ha obtenido
la sentencia que funda el recurso, puede interponerlo antes de cumplido el plazo, haciendo presente esta circunstancia a la
CS, para proseguirlo, una vez obtenida la sentencia. Plazo fatal, común, legal, improrrogable y no se suspende durante
feriados.
En materia penal, la acción puede interponerse en cualquier tiempo.
B. En materia penal.
• Cuando en virtud de sentencias contradictorias, estén sufriendo condena dos o más personas por un mismo delito,
que no haya podido ser cometido por más de una.
• Cuando alguno esté sufriendo condena como autor, cómplice o encubridor por el homicidio de una persona, cuya
existencia se compruebe después de la condena.
• Condena en virtud de una sentencia fundada en un documento o testimonio de una o más personas, siempre que
aquel, haya sido declarado falso por sentencia firme en causa criminal.
• Cuando después de la sentencia condenatoria ocurra o se descubra un hecho desconocido durante el proceso, que
baste para establecer la inocencia del condenado.
• Cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de prevaricación o cohecho, cuya
existencia haya sido declarada por sentencia firme.
Forma de interponer el recurso: Debe interponerse ante la ECS por escrito mencionando la causal respectiva y
acompañando los documentos que la acreditan. Debe ser patrocinado por abogado habilitado.
Efectos y suspensión. La interposición no suspende la ejecución de la sentencia, salvo que la CS, oído el Fiscal Judicial,
disponga lo contrario, en todo caso, el recurrente deberá satisfacer los perjuicios causados con la inejecución, si el recurso
es desestimado.
B. En materia penal.
La resolución que acoja debe declarar la siempre nulidad de la sentencia. Si resulta fehacientemente acreditada la inocencia
del condenado, el tribunal dictará además sin nueva vista, la sentencia de reemplazo. De lo contrario, ordenará la realización
de un nuevo juicio.
La CS puede pronunciarse de inmediato, sobre la procedencia por la indemnización por condena injustificadamente errónea
o arbitraria.
Si se comprueba la completa inocencia, el condenado puede exigir que se publique en el diario oficial a costa del fisco, y
que se devuelvan por quien las haya percibido las sumas que pagó en razón de multas, costas o indemnización de perjuicios.
En lo concerniente a acciones civiles será conocido por juez civil en juicio sumario.
Los mismos derechos corresponden los herederos del condenado que haya fallecido.
La sentencia ordenará la libertad del imputado y la cesación de la inhabilitación.
Información de la revisión en un nuevo juicio. Si el MP resuelve formalizar la investigación por los mismos hechos, debe
acompañar la sentencia de revisión.