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EL DERECHO PROCESAL.

Rama del d° que estudia la organización y atribuciones y competencia de los tribunales


y las reglas a que están sometidos en su tramitación y los asuntos que han de entregar a su conocimiento.

CONTENIDO.
 Orgánico. Rama del D° procesal que comprende el estudio de la organización de los tribunales de justicia y de sus
atribuciones y competencia. Sus principales normas se pueden encontrar en la CP80 y COT.

 Funcional. Rama del derecho procesal que estudia las normas de procedimiento a que deben someterse tanto los
tribunales como las personas, que concurren ante ellos planteando pretensiones procesales. Sus principales normas
se encuentran en la CP80, CPC, CPP.

También se habla del trinomio fundamental, conformado por tres instituciones: jurisdicción, acción y proceso.
De forma más extensa podemos decir que comprende:
a) El tribunal. Jueces y demás funcionarios.
b) Jurisdicción. O función que define la condición de juez.
c) Competencia. O límite dentro de los cuales se ejercita la jurisdicción.
d) Acción procesal. O derecho de las partes para provocar el ejercicio de la jurisdicción por el tribunal.
e) Proceso. Instrumento para el ejercicio de la jurisdicción y de la acción judicial.

CARACTERÍSTICAS.
a) Rama del Dº Público. Regula el ejercicio de una función pública, de una función del Estado.
b) Normas de Orden Público. Por RG es irrenunciable. Excepciones, desistimiento de la dda, prórroga de la
competencia.
c) Imperativo. Una vez iniciada la acción las partes deben someterse a las normas del proceso.
d) Instrumental. Medio para la observancia y aplicación del dº material.
e) Persigue una declaración de certeza, que se manifiesta en la stcia.
f) Autónomo. Desvinculado tanto del derecho objetivo ni subjetivo; trata de otro tipo de normas fundamentales.
g) Unitario. Constituye una unidad, donde existen principios y normas comunes. Aunque se discute si el dº proc
civil y penal son distintos en origen y desarrollo.

FUENTES
Fuentes modernas.
a) Directas. Aquellas que contienen el mandato general, abstracto y coactivo de la norma jurídica procesal.
- Constitucionales. Garantías individuales, normas y ppios básicos de la adm de justicia. Regulación del poder
judicial, independencia de la judicatura, el imperio (facultad para hacer cumplir las resoluciones incluso con auxilio
de la fuerza pública).
NORMAS PROCESALES EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA:
A partir de la CPR del 80 se produce la constitucionalización del derecho y por ende, del proceso.
Art 5 Facultad conservadora extendida a todos los órganos del Estado. Es deber de los órganos del estado, respetar y
promover tales derechos garantizados por ésta constitución y los TI ratificados y vigentes. Ya no solo de los tribunales
superiores.
Art 6 Ppio de legalidad de los tribunales. Los órganos del Estado deben someter su acción a la CPR y a las normas
dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la república.
Art 7 Los órganos del Estado actúan dentro de su competencia, y en la forma que prescriba la ley.
Art 19 La Constitución asegura a todas las personas.
N° 3 Igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.
o Toda persona tiene derecho a defensa jurídica, intervención de un letrado, en caso de las FFAA de Orden y Seguridad,
de acuerdo a sus estatutos.
o La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa j° a quienes no puedan procurárselos por sí mismo.
o Toda persona imputada por un delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado
por el estado, si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley.
o Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por tribunal que señale la ley y que se hallare establecido por
ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.
o Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado.
Corresponderá al legislador, establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y
justos.
o La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.
o Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a
menos que una nueva ley favorezca al afectado. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona
esté expresamente descrita en ella.
N°7 Derecho a la Libertad personal y seguridad individual. Relación al recurso de amparo.
o Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario competente, salvo delito flagrante y en este caso,
con el sólo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas.
o La libertad del imputado procederá siempre, a menos que la prisión preventiva sea considerada por el juez, como
necesaria para las investigaciones, o para la seguridad del ofendido o de la sociedad.
o En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio.
tampoco contra ascendiente, descendiente o cónyuge.
Art 20 Recurso de Protección. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios, o ilegales
Art 21 Recurso de Amparo.
Capítulo VI Poder Judicial. Dentro del cual destaca:
Art 76 La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado, pertenece
exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Ni el PR ni el congreso pueden, en caso alguno ejercer funciones
judiciales.
Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni
aún a falta de ley que resuelva el asunto.
Facultad de imperio para hacer cumplir sus resoluciones.
Capítulo VII Ministerio Público.
Capítulo VIII Tribunal Constitucional.

BASES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL DERECHO PROCESAL.


La CPE consagra normas rectoras como:
a) Normas relativas al Poder Judicial; conformado por tribunales ordinarios y especiales.
b) Define la jurisdicción y la radica exclusivamente en los tribunales establecidos por ley.
c) Ha consagrado al proceso como mecanismo de resolución de conflictos en el orden temporal.
d) Igualdad ante la Ley.
e) Derecho a defensa Jurídica.
f) Debido proceso, que es aquel que cumple con todas las normas que aseguran el correcto ejercicio de la función
jurisdiccional y la acción procesal.
g) Consagra la facultad de imperio de los tribunales de justicia.
h) Contiene normas sobre el nombramiento, responsabilidad, inamovilidad y prohibiciones de los jueces.
i) Consagra y reconoce al MP.

Manifestaciones.
Art 19 Nº3
 Igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Igualdad en aplicación e interpretación del ordenamiento
jº. Implica a todos los órganos que apliquen en derecho o que tengan facultades jurisdiccionales.
 Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá
impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Derecho a la defensa,
esta supone:
o Derecho a la prueba. Formular alegaciones o defensas, producir prueba en igualdad de condiciones, conocer
las pruebas de cargo.
o Derecho a la asistencia del letrado.
o Tratándose de integrantes de las FFAA y de orden y seguridad pública, se aplicarán sus respectivos
estatutos.
 La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jº a quienes no puedan procurárselos por sí mismos.
Se establece el privilegio de pobreza, la defensoría penal pública y las laborales.
 Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare
establecido con anterioridad por esta a la perpetración del hecho. Como el caso de los tribunales de Nuremberg y
Tokio después de la segunda guerra mundial.
Órganos que ejercen jurisdicción.
 Estatales. Tribunales ordinarios o especiales, autoridades políticas, administrativas y gubernamentales.
 No estatales. Representantes de fundaciones, corporaciones y asociaciones privadas.
 Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado.
Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y
justos. Es la consagración del ppio del debido proceso, puede resumirse en 4 características:
o Audiencia. Estado de derecho art 6 y 7 CPE
o Bilateralidad. Existencia de partes contradictorias debidamente protegidas.
o Igualdad. Juez imparcial, concediendo a las partes el mismo espacio temporal para alegar, probar y razonar.
No se constituye el proceso sin el debido emplazamiento de las partes.
o Celeridad. Debe tener una duración razonable, el tiempo de duración es garantía básica de tutela judicial,
dispensar tardíamente la justicia es denegarla.
La procedencia del R de Casación en el fondo, es uno de los instrumentos.
 La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.
 Ningún delito se castigará con otra pena, que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración.
Ppio de irretroactividad de la ley penal. Excepción cuando la ley penal favorezca al imputado, ppio in dubio pro
reo.
Prohibición de las leyes penales en blanco. Pueden ser propias e impropias, las impropias son aquellas en que el contenido
se complementa con otra ley, en éste caso se ha estimado que son plenamente válidas. Las propias en tanto, son
complementadas por una norma de carácter inferior, en ellas se discute su vulneración al ppio de legalidad.

- Legales, códigos. COT, CPC, CPP.


- Otras leyes con contenido procesal. Código del Trabajo, Tributario, etc.
- Autos Acordados. Emanan de los T Colegiados y tienden a reglamentar materias necesarias para la buena
administración de justicia en virtud de sus atribuciones económicas. Se trata de normas jurídicas emanadas de los
tribunales superiores de justicia, de carácter general, destinadas a lograr un mejor ejercicio en las funciones de los
tribunales.
- Tratados Internacionales.

b) Indirectas. Aquellos actos o hechos jurídicos que constituyen fuente del derecho procesal, sólo en la medida que
determinan el contenido, la evolución, la interpretación, la aplicación o la integración de la norma procesal.
- Doctrina. Opiniones vertidas en sus obras e informes, por los expertos en algunas de sus ramas.
- Usos y costumbres. Reiteración constante y uniforme, hecha en un lugar y tiempo determinado, con la convicción
de que obedece a un imperativo jurídico. En el derecho procesal chileno no hay remisión a la costumbre y por lo
tanto, no constituye derecho. Sin embargo, es posible observar ciertos usos y prácticas tanto en la función de los
tribunales, como en los intervinientes.
- Jurisprudencia. Expresión del derecho aplicado por el juez. Referente, atendido que las sentencias sólo tienen
fuerza en los procesos en que se dicten y respecto a las partes que intervengan; tienen especial importancia los fallos
emanados de la ECS y las ICA.
- Derecho comparado. Dictado fuera de nuestro país y que podría servir de referente, en chile solo podría constituir
un medio de convicción por vía de razonamiento.
- Derecho histórico. Referente de la evolución del derecho, aporta como análisis a la evolución del derecho.
- Equidad. Se llama a la equidad en silencio de una ley a un asunto que deba resolverse. También se aplica en algunos
procedimientos para medir la prueba y fallar.

JURISDICCIÓN. Es el poder deber que tienen los tribunales para conocer y resolver, por medio del proceso, y con efecto
de cosa juzgada, los conflictos de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal, dentro del territorio de la
República, y en cuya solución les corresponda intervenir.

Es una función pública realizada por órganos competentes. Todo tribunal tiene jurisdicción.
Se cumple mediante el proceso, mediante las formas requeridas por la ley.

Características.
 Poder deber del Estado. Es un poder que se otorga exclusivamente a los tribunales establecidos en la ley ; es
deber, por cuanto el principio de inexcusabilidad impide que los tribunales puedan eludir el conocimiento de
un determinado asunto, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda.
 Función pública.
 Su origen es constitucional.
 Unidad conceptual, desde el punto de vista de la función que el juez desarrolla.
 Inderogable. El ejercicio de la jurisdicción corresponde EXCLUSIVAMENTE a los tribunales establecidos en
la ley, formen o no parte del Poder Judicial.
 La función jurisdiccional es indelegable, no pudiendo delegarse a otro órgano. Si se ha delegado, los actos del
delegado son nulos.
En materia procesal penal, y para evitar situaciones que se producían en el pasado, el art.35 del CPP señala que
la delegacipon de funciones en empleados subalternos para realizar actuaciones en que las leyes requieran la
intervención del juez, producirá la nulidad de las mismas.
Una especie de delegación parcial de la competencia que realiza un juez a otro juez, es mediante los exhortos.
 Improrrogable. El incumplimiento del deber de jurisdicción acarrea responsabilidad penal (denegación de
justicia), política y administrativa al juez.
 En la forma requerida por la ley. los jueces, como representantes del órgano jurisdiccional deben ser imparciales
e independientes; es decir, debe tratarse de una persona independiente de las partes y que no tenga vinculación
alguna con ellas.
 Objetivo, dirimir controversias y conflictos. Para ello deberá estarse a las normas que consagran el debido
proceso. El conflicto se denomina litigio, y se caracteriza por la existencia de una pretensión de uno de los
interesados y la resistencia del otro a satisfacerla.
 Con autoridad de cosa juzgada. La sentencia debe haberse dictado en un procedimiento e investigación racional
y justa.
 Con facultad de imperio. La ejecución de la sentencia es eventual, pues no todas las sentencias son susceptibles
de ejecutarse, como ocurre con las sentencias declarativas. En tanto, tratándose de sentencias de condena
requerirán de ejecución sólo cuando el deudor no las cumple voluntariamente.
 Territorial. Los tribunales deben ejercer su función jurisdiccional actuando DENTRO DE SU COMPETENCIA.
La jurisdicción reconoce como límite el territorio de la República.
JURISDICCIÓN COMPETENCIA
Se trata de un poder deber del estado. Grado, medida o esfera de la jurisdicción.
No admite clasificación. Admite múltiples clasificaciones.
No puede prorrogarse. Procede su prórroga en cuanto al elemento territorio en los
asuntos contenciosos civiles de primera instancia y entre
tribunales ordinarios.
No se puede delegar. Es delegable mediante exhortos.
Un juez NO puede carecer de jurisdicción. Un juez puede carecer de competencia.
La falta de jurisdicción origina inexistencia procesal. La falta de competencia genera nulidad procesal.
Según la jurisprudencia, podría ser alegada como Se alega como excepción dilatoria, tratándose de la
excepción perentoria. declinatoria.
Su falta no se sanea por la ejecutoriedad de la sentencia. Su falta se sanea por la ejecutoriedad de la sentencia,
produciéndose cosa juzgada.
Puede impugnarse vía casación en el fondo. Puede impugnarse vía casación en la forma.

TRATAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN EN LA LEGISLACIÓN CHILENA.


Art 1 COT y 76 de la CPR señala “la facultad de conocer las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo
juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley”.
Puede ser:
 De D°. el juez debe sujetarse a una norma preestablecida.
Prevaricación. Fallar a sabiendas contra ley expresa.
 De Equidad. El juez crea el derecho al resolver la controversia.
Causa. Controversia j° actual entre partes sometida a al conocimiento de un tribunal de justicia.

Límites a la Jurisdicción. Se trata de los diversos factores que delimitan el ejercicio de la función jurisdiccional.
 Internos.
o Materia. Orden temporal.
o Persona. Sólo puede ser ejercida por los Tribunales de Justicia. No puede delegarse.
o Tiempo. El ejercicio de la jurisdicción es perpetua; las personas que ejercen la función jurisdiccional
tienen un límite de edad: 75 años.
o Competencia. Distribución de la jurisdicción en cada tribunal.
 Externos.
o Territorio. Atendido que la jurisdicción emana de la soberanía del Estado, su límite es la jurisdicción
de otros Estados.
o Inmunidades de jurisdicción. Derecho internacional.

Momentos Jurisdiccionales.
El proceso está formado por un conjunto sucesivo de actos. Son las fases o etapas que se contemplan para el
desarrollo de la función jurisdiccional.

El ejercicio de la jurisdicción se manifiesta en tres actos:


 Conocimiento. El juez accede a la pretensión de las partes, excepciones, alegaciones y defensas y pruebas para
acreditar los hechos en los cuales se sustentan. En el proceso civil, esta etapa está formada por la demanda y su
contestación. En el proceso penal, esta etapa se encuentra representada por la acusación fiscal y/o particular.
 Juzgamiento. Es la más relevante y caracteriza la misión del juez: Estudiados los antecedentes, se procede con
la resolución de la contienda. El análisis de los puntos de hecho y de derecho en que apoya la sentencia se
realiza a través de las consideraciones de hecho y de derecho de la Sentencia.
 Ejecución. Cumplimiento de lo resuelto. Su existencia está subordinada al contenido de la sentencia, si es de
condena y requiere coerción. La facultad de imperio permite a los tribunales impartir ódenes directas a la fuerza
pública para hacer ejecutar sus resoluciones.
Esta fase jurisdiccional deja de existir si el obligado por el fallo se allana a cumplirlo voluntariamente o se
produce alguna forma de composición.

Conflictos de Jurisdicción.
A. Conflictos de Jurisdicción Internacional: Se discuten los límites que puede tener un tribunal chileno, frente a un
tribunal extranjero o viceversa, para los efectos de conocer y resolver un determinado asunto. Para resolverlos debe
atenderse a los tratados internacionales y al Código de Derecho Internacional Privado.
B. Conflictos de Jurisdicción Nacional: Cuando dos tribunales pretenden el ejercicio de la acción jurisdiccional, es
más bien conflicto de competencia. Estaríamos ante conflictos de jurisdicción cuando los tribunales de justicia se
atribuyen una función que pertenece a otro poder del Estado:
o Tribunales Inferiores con autoridades políticas o administrativas: Corte Suprema.
o Trib Superiores con autoridades políticas o administrativas: Senado.

Equivalentes Jurisdiccionales. Son medios a través de los cuales se logra la solución de un conflicto sin necesidad de
recurrir a una sentencia, y en algunos casos incluso, sin necesidad de recurrir a un proceso. Son equivalentes jurisdiccionales:

 Conciliación. Equivalente jurisdiccional a través del cual se logra la solución de un conflicto suscitado entre
partes, mediante un acuerdo de ellas, obtenido en un proceso, con la participación activa del juez. El acta de
conciliación se considera sentencia definitiva para todos los efectos legales: produce cosa juzgada y es título
ejecutivo perfecto.

 Avenimiento. Equivalente jurisdiccional a través del cual se logra la solución de un conflicto suscitado entre
partes, mediante un acuerdo de ellas, sin la participación de juez. El acta de avenimiento pasada ante tribunal
competente produce efecto de cosa juzgada, y se considera título ejecutivo.

 Transacción. Contrato por el cual las partes ponen término extrajudicialmente a un litigio pendiente o precaven
un litigio eventual. Art 2446 CC. Puede oponerse por vía de excepción y para tener efecto de cosa juzgada, debe
celebrase por escritura pública, puesto que no aparece mencionada como un título ejecutivo.

 Sobreseimiento definitivo. Equivalente jurisdiccional propio de los procesos criminales en que el juez de
garantía pone término al procedimiento con autoridad de cosa juzgada, verificándose los requisitos establecidos
en el artículo 250 del CPP.

 Sentencia Extranjera. Para algunos autores, pues reemplaza a la sentencia que podría haberse dictado en
nuestro país. Sólo tendrá eficacia en Chile una vez que ha sido objeto de exequátur por parte de la ECS.

Lo contencioso administrativo. Son todos aquellos asuntos que surgen entre un particular y la administración del Estado
a consecuencia de un acto administrativo. Como no hay tribunales especiales, su competencia corresponde a los ordinarios.

ACTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS Y ATRIBUCIONES CONEXAS DE LOS TRIBUNALES.


Erróneamente se acostumbra clasificar la jurisdicción (jurisdicción contenciosa y no contenciosa o voluntaria), pero ella es
por naturaleza una unidad indivisible. Por tanto lo propio es hablar de manifestaciones de la jurisdicción. El ejercicio de la
jurisdicción comprende además, actos judiciales no contenciosos y atribuciones conexas.

Actos judiciales no contenciosos. El COT se refiere a ellos en su artículo 2, pero los define el CPC en su art 817 como
“aquellos que según la ley requieren la intervención del juez y en que no se promueve contienda alguna entre partes”.
Actividad administrativa por naturaleza. Se discute si son o no jurisdiccionales, para Lira si lo son. Ejemplo posesión
efectiva que podría resultar siendo contenciosa.
Son elementos de los actos judiciales no contenciosos:
 Que la ley requiera la intervención del juez. Atendido que no son de la esencia de la actividad de los tribunales,
éstos sólo pueden conocer de ellos en virtud de la una ley expresa que les haya entregado su conocimiento. Su
conocimiento corresponde a los jueces de letras en primera instancia.
 Que no se promueva contienda alguna entre partes. Se trata de actos unilaterales, con la sola participación del
interesado, y por ello no es posible que exista “contienda” (controversia) entre partes. Sin perjuicio de lo anterior,
es posible que haya oposición por legítimo contradictor y se haga contencioso el asunto, sujetándose al
procedimiento que corresponda.
Otras características:
 No se atiende al fuero de la persona que interviene (interesado) para establecer la competencia del tribunal.
 El juez competente será el del domicilio del interesado, salvo que la ley haya establecido una regla distinta.
 No procede la prórroga de la competencia.
 Las diligencias deben decretarse de oficio.
 La prueba se aprecia prudencialmente, y no a través del sistema de la prueba legal tasada, como en los asuntos
contenciosos civiles.
 La sentencia, como no existe conflicto entre partes, llevará la identificación del interesado, las peticiones y la
resolución del tribunal. Es susceptible de los recursos de apelación y casación.
 No producen cosa juzgada, sino el desasimiento del tribunal.

Algunos actos judiciales no contenciosos:


1. Actos judiciales no contenciosos destinados a la protección de un incapaz o a completar su voluntad, como la
designación de tutores o curadores.
2. Actos judiciales no contenciosos destinados a autentificar ciertos actos o situaciones jurídicas, como el inventario
solemne y la tasación.
3. Actos judiciales no contenciosos destinados a cumplir con una finalidad probatoria, como la información de
perpetua memoria.
4. Actos judiciales no contenciosos destinados a evitar fraudes como la insinuación de la donación.

Atribuciones Conexas. Son atribuciones vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional que se radican en los
tribunales, por mandato de la Constitución o la ley. Art 3 COT “Los tribunales tienen además, las facultades conservadoras,
disciplinarias y económicas que a cada uno de ellos se asigna en los respectivos títulos de éste código”.

a) Facultades conservadoras. Son las otorgadas por la legislación a los T, con el fin de velar por el respeto a la CPE
y las leyes, y proteger y resguardar las garantías constitucionales. De acuerdo al art 5to todos los órganos del Estado
tienen facultades conservadoras. Diversas manifestaciones de las facultades conservadoras:

1. Observancia y respeto de la CPE y las leyes: Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre
los tribunales inferiores y las aut políticas y adm.

2. Protección de garantías constitucionales.


Rec de Amparo. Acción cautelar, protege la libertad individual, incluyendo la libertad de desplazamiento
y movilización, se extiende a la amenaza o perturbación del ejercicio del derecho de libertad personal y
seguridad individual (amparo preventivo). Se interpone ante la C de A respectiva, personalmente o a nombre
de otro, tramitación rápida que goza de preferencia para su vista y fallo. Stcia – Rec de apelación en 24
horas ante la CS.

Rec de Protección. Para proteger det GGCC, para quien por causa de actos u omisiones arbitrarias o
ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los dº y garantías que establece
el art 19 (con algunas excepciones), para que pueda ocurrir por si o por cualquiera a su nombre, a la C de
A, la que adoptará de inmediato las medidas que estime necesarias.

Acceso a los tribunales, derecho constitucional a la acción: defensa jurídica y letrada. Art 19 Nº 3.
Privilegio de pobreza. Libera a ciertas personas de los gastos del juicio, puede ser legal (patrocinados por
la corporación u otras afines) o judicial (por resolución recaída en un incidente 129 CPC).

Asistencia jº gratuita de abogados de turno. Art 598 COT.

3. Otras manifestaciones.
Procedimiento de desafuero.
Visitas a lugares de detención y prisión.
Rec de reclamación por pérdida de la nacionalidad.

b) Facultades disciplinarias. Atribuciones que la constitución y las leyes entregan a los T de Justicia, con el fin de
mantener el correcto y normal funcionamiento dentro de la organización judicial, velando para que los jueces y
funcionarios, cumplan sus deberes pudiendo reprimir al efecto las faltas o abusos en que incurran, y para que los
abogados, partes y personas, conserven el orden y la compostura, tanto en la sala, como en los escritos que presenten.
La ECS ejerce las máximas facultades disciplinarias. Son manifestaciones de estas facultades disciplinarias:
 Medios Directos. Aplicar sanción o medida disciplinaria.
o De oficio: Amonestación privada, censura por escrito, multa y suspensión a los jueces y funcionarios en el
ejercicio de sus funciones; o suspensión en el ejercicio de la profesión por no más de dos meses a los abogados
litigantes.
o A petición de parte. Solicitada por los afectados.
Queja disciplinaria. Se busca el remedio a esa situación y la sanción al funcionario. Puede
eventualmente modificar una resolución.
Recurso de queja. Persigue invalidar, modificar o dejar sin efecto, una resolución judicial que ha
sido dictada con falta o abuso, sin perjuicio de las correspondientes sanciones disciplinarias.

 Medios Indirectos. Cumplimiento de ciertas obligaciones en las que pueden imponerse de faltas o abusos.
o Las visitas. Actividad de carácter inspectivo que desarrollan los superiores jerárquicos respecto de los
inferiores.
 Ordinarias. Anualmente la C de A designará a uno o más ministros para que durante el año,
actúe como Ministro visitador, en los juzgados, oficios de notarios, conservadores y archiveros
que se les asigne.
 Extraordinaria. Siempre que le mejor servicio judicial lo requiera. Puede conocer de causas
pendientes.
o Los estados y publicaciones. Son informes periódicos que deben evacuar los tribunales a sus
superiores jerárquicos, acerca de las visitas que practican, el estado de los procesos y la nómina de
sentencias dictadas o en estado de hacerlo.
o El relator antes de comenzar la relación ante tribunales colegiados, debe dar cuenta de las faltas o
abusos que notare.

Para ello, los Tribunales superiores cuentan con amplias atribuciones:


 C de A. Todo el territorio de su jurisdicción, respecto de, sus propios miembros, jueces de su jurisdicción y
personas o abogados que actúen ante ellas.
 C S. Todo el territorio nacional, respecto de, sus propios ministros, su fiscal judicial, jueces y funcionarios del
orden judicial.

c) Facultades económicas. Atribuciones que la ley y la CPE entrega a los T de J, para velar por el mejor ejercicio de
la función jusrisdiccional y para dictar normas e instrucciones destinadas a permitir cumplir con la obligación de
entregar una pronta y expedita administración de justicia.
Expresiones de esta facultad.
 Autos acordados. Normas de carácter general que dictan los tribunales superiores, para el mejor ejercicio
de la actividad jurisdiccional y cuyo objetivo es obtener una mejor y más expedita administración de
justicia, suplir vacíos de los procedimientos o complementar disposiciones legales.

Características de los Auto Acordados:


 Se trata de normas jurídicas.
 Su cumplimiento es obligatorio, según sean los destinatarios de la norma.
 Son de aplicación general: pueden estar dirigidos a un grupo de funcionarios, a todos los funcionarios o al público
en general.
 Emanan de los tribunales superiores de justicia: ECS sobre el territorio nacional y las ICA en sus respectivas
jurisdicciones.
 Se publican en el diario oficial, cuando son de aplicación general.

 Dictar circulares. Instrucciones menos grales emanadas de la C S o C de A hacia sus inferiores jerárquicos,
referentes principalmente a usos forenses.
 Discurso del Presidente de la ECS.
 Dar cuenta al PR de dudas y dificultades en la inteligencia y aplicación de las leyes.
 Informe de la CS en pleno, cuando se solicite su dictamen sobre cualquier punto relativo a la adm de
J.
 Celebrar audiencia pública con cuenta del Pres de la CS.
 Intervenir en el nombramiento de jueces y funcionarios.
 Intervenir y velar por la instalación de jueces.
 Confección de escalafón judicial.
 Facultad de calificar a los empleados del poder judicial.
 Intervenir en los permisos y licencias.
 Decretar traslados y permitas, para un buen servicio funcionario.

LA COMPETENCIA.
CONCEPTO. Art 108 del COT “La competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los
negocios que la ley ha colocado en la esfera de sus atribuciones”. La competencia es la esfera fijada por el mismo
legislador para que cada tribunal ejerza su jurisdicción.
Critica: El término facultad no es feliz, puesto que el tribunal competente no puede excusarse de conocer un litigio
y que no sólo la ley le otorga, sino también las partes a través de la prorroga de competencia.

La competencia es la esfera, grado o medida establecida por el legislador para que cada tribunal ejerza jurisdicción.

CLASIFICACIONES DE LA COMPETENCIA:
a) En cuanto a la determinación del T competente.
- Competencia Absoluta. Determina la clase y jerarquía del tribunal que es competente para conocer de un asunto. Sus
elementos o factores son: Materia, cuantía, fuero o personal.
- Competencia Relativa. Determina el tribunal dentro de una clase y jerarquía ya determinada. El único factor de
competencia relativa es el territorio.

COMPETENCIA ABSOLUTA COMPETENCIA RELATIVA


Sus elementos son la cuantía, la materia y el fuero o Su elemento es el territorio.
persona.
Determina la jerarquía de un tribunal dentro de la Determina qué tribunal es competente dentro de una misma
pirámide. jerarquía.
Son reglas de orden público e irrenunciables por las Tratándose de la primera instancia en materias civiles
partes. contenciosas, sus reglas son de orden privado y
renunciables por las partes, a través de la prórroga de la
competencia.

Sin embargo, no puede renunciarse en materia penal, civil


no contenciosa, ni contenciosa civil en segunda instancia.
Sus reglas no pueden ser modificadas por la voluntad Pueden modificarse sus reglas a través de la prórroga de la
de las partes. competencia.
La incompetencia absoluta debe ser delcarada de oficio La incompetencia relativa sólo puede ser declarada a
o a petición de parte. petición de parte.
No existe plazo para alegar la nulidad procesal por El plazo para alegar la nulidad procesal por esta causa es de
incompetencia absoluta. 5 días contados desde el conocimiento del vicio.

b) En cuanto a la intervención de las partes:


- Competencia Natural. Asignada por ley en cuanto a las reglas de competencia absoluta y relativa sin intervención de
partes.
- Competencia Prorrogada. Aquella que las partes expresa o tácitamente confieren a un T que no es el naturalmente
competente. Sólo procede en materias civiles contenciosas.

a) En cuanto al origen de la competencia:


- Competencia Propia: Aquella que naturalmente o por voluntad de las partes corresponde a un tribunal para el
conocimiento de un asunto.
- Competencia Delegada. Conferida a un T que no conoce del asunto para la realización de diligencias específicas, por el
T que posea la competencia propia. Para el tribunal delegado es una obligación practicar las diligencias ordenadas por el
tribunal delegante. El medio a través del cual se realiza la delegación es el exhorto, es decir, las comunicaciones que el
tribunal que conocer de una causa dirige a otro tribunal, nacional o extranjero, para que practique u ordene
practicar determinadas actuaciones judiciales dentro de su territorio jurisdiccional.

PARALELO ENTRE LA COMPETENCIA PRORROGADA Y DELEGADA.


PRORROGADA DELEGADA
ORIGEN Vol de las partes Otro tribunal
OPERA EN Comp relativa y solo asuntos Absoluta y Relativa, Civiles y
contenciosos civiles Penales
EXTENCIÓN Conoce íntegramente el T El delegado conoce de la
prorrogado actuación específica y en la
forma encomendada,
Nº DE T COMPETENTES Sólo el prorrogado con plenitud 2 T. el delegado sólo en la
de competencia actuación encomendada.

d) En cuanto a su extensión en el conocimiento del proceso.


- Competencia Común. Permite a un T conocer indistintamente de asuntos en materia civil, contenciosa y no contenciosa,
y penal. La regla general es que la competencia sea común. ECS e ICAS tienen competencia común.
- Competencia Especial. Faculta a un T ordinario para conocer determinadas causas civiles o penales.

e) En cuanto al Nº de tribunales potencialmente competentes.


- Competencia Privativa o exclusiva. En que de acuerdo a la ley existe un sólo T competente.
- Competencia Acumulativa o preventiva. Existe más de un T potencialmente competente, pero previniendo uno, cesa la
competencia del resto. Por ejemplo, para el conocimiento de una acción inmueble son competentes el tribunal donde se
contrajo la obligación o donde se encuentra la especie; Tratándose de alimentos, son competentes para conocer el tribunal
del domicilio del alimentante como del alimentario.
f) En cuanto a la instancia en que el T conoce. La instancia es cada uno de los grados de conocimiento y fallo que
corresponde a un tribunal para la resolución del asunto, pudiendo avocarse al conocimiento tanto de los hechos como del
derecho que configuran el conflicto. Se relaciona directamente con el recurso de apelación, que da origen a la segunda
instancia.
- Única Instancia. Cuando no procede recurso de apelación contra la sentencia que se dicta para la reoslución del litigio.
En nuestro país la competencia de única instancia es excepcional en materia civil, puesto que siempre procederá el recurso
de apelación contra la sentencia definitiva, salvo texto expreso. En materia procesal penal, en cambio, el recurso de apelación
no procede contra la sentencia del TOP ni del procedimiento simplificado.
- Primera Instancia. Procede Rap contra la sentencia que se dicta para la resolución del asunto.
- Segunda Instancia. Conoce del Recurso de apelación en contra de una resolución de un tribunal de primera instancia.

g) En cuanto a la materia civil sobre el cual se extiende la competencia.


- Civil Contenciosa. Conoce sobre conflicto entre partes.
- Civil No contenciosa. No se suscita conflicto pero la ley requiere la intervención del T.

h) En cuanto al destinatario de las reglas de competencia.


- Competencia Objetiva. Det el T que debe conocer en virtud de las reglas de comp abs y relativa.
- Competencia Subjetiva o funcional. Det la posibilidad de actuar de la pers misma del juez, por no ser parte del proceso
(impartialidad) o carecer de la absoluta independencia para resolver (imparcialidad).

REGLAS GENERALES DE LA COMPETENCIA. Se aplican a todo tribunal, ordinario, especial o arbitral.


Características:
 Son generales por cuanto reciben aplicación respecto de todos los asuntos que conocen los tribunales ordinarios.
 Son complementarias, pues reciben aplicación después de las reglas especiales o factores de competencia.
 Son consecuenciales, pues reciben aplicación una vez que se ha determinado el tribunal competente.
 Su infracción no tiene establecida una sanción única.

Son las siguientes: Reglas de la radicación o fijeza; regla del grado o jerarquía; Regla de la extensión; Regla de la prevención
o inexcusabilidad; Regla de la ejecución.

a) Regla de la Radicación o fijeza.


Art 109 COT Radicado con arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante T competente, no se alterará ésta
competencia por causa sobreviniente. Esta regla fija en forma irrevocable la competencia de un tribunal, cualquiera sean los
hechos que acontezcan con posterioridad. Se trata de la consagración del ppio de seguridad Jº.

Elementos que deben concurrir para que se produzca la radicación de un asunto ante un tribunal:
1. Actividad del tribunal: el tribunal debe haber intervenido en el asunto, ya sea de oficio o al petición de parte.
2. Competencia del tribunal: el tribunal que interviene debe ser competente, de acuerdo a las reglas de competencia
absoluta y relativa.
3. La intervención del tribunal debe hacerse conforme a derecho.

Momentos en que se radica el asunto:


A. Materia Civil. Se produce con la notificación válida de la dda al ddo, pues desde este momento se entiende constituída
la relación jurídica; ahora bien, si el tribunal fuere relativamente incompetente, la radicación se producirá una vez
contestada la demanda sin reclamar la incompetencia.
B. Materia Penal. Desde la formalización de la investigación; la investigación preliminar es una actuación de carácter
administrativo y no jurisdiccional.

Excepciones a la regla:
 Compromiso. En que las partes entregan la decisión a un juez árbitro.
 Acumulación de autos. Incidente especial, para evitar stcias contradictorias, cuando se tramitan dos o +
procedimientos vinculados subjetiva u objetivamente.
 En materia comercial, se dispone la acumulación material de todos los juicios del fallido que puedan afectar sus
bienes.

b) Regla del Grado o Jerarquía.


Art 110 COT Una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de un juez inferior para conocer en primera instancia un
determinado asunto, queda igualmente fijada la del T superior, que debe conocer del mismo asunto en 2da instancia.
Esta materia es de orden público e irrenunciable puesto que no procede la prórroga de competencia en la segunda instancia.

Elementos para que opere la regla del grado:


 El asunto debe encontrarse legalmente radicado ante el juez de primera instancia.
 Debe proceder el recurso de apelación en contra de la resolución pronunciada por el juez de primera instancia.
En materia penal, la regla del grado o jerarquía sólo recibe aplicación respecto de las resoluciones apelables dictadas por el
JG; las resoluciones del TOP son inapelables.

c) Regla de la Extensión.
Art 111 COT El T que es competente para conocer de un asunto, lo es igualmente para conocer de todas las incidencias
que de él se promuevan. Lo es también para conocer de las cuestiones que se susciten por vía de reconvención o de
compensación, aunque el conocimiento de estas cuestiones, atendiendo a su cuantía hubiere correspondido a un juez inferior
si se entablaran por separado.

El tribunal que es competente para conocer del asunto principal es también competente para conocer de todo aquello que se
vincula al asunto principal. La infracción puede configurar vicio de ultrapetita. Rec de Cas en la forma.

En materia civil se aplica a:


 Asunto principal. Pretensiones del dte y alegaciones y defensas del ddo.
 Incidentes. Toda cuestión accesoria que requiere pronunciamiento especial. Puede tratarse de incidentes Ordinarios
(No establecen tramitación especial) o Especiales (Establecen reglas especiales. Costas, ac de autos etc).
 Reconvención. Dda del ddo contra el dte al momento de contestar la dda principal, por cualquier pretensión que el ddo
tenga en su contra. Solo es aplicable en el proc ord de mayor cuantía, salvo que la ley lo haga aplicable en otros en
virtud de regla especial, como: Proc de arrendamiento. J sumario con algunas modificaciones como esta, Proc ord
de menor C, Proc. Ordinario laboral, Tránsito en J de Pcia Local.
Requisitos de la reconvención.
Debe hacerse en el mismo escrito de contestación.
El Tribunal debe ser competente para conocer también de la reconvención.
Mismo proc de la dda principal.
 Compensación. Que haga valer el ddo. Civilmente es un modo de extinguir las obligaciones recíprocas. Procesalmente
es una excepción perentoria, defensa que enerva la acción.
 Ejecución de la sentencia. Puede corresponder a los tribunales que las hubieren pronunciado en 1º o única instancia,
o al competente en conformidad a los ppios grales establecidos por la ley, a elección de la parte que hubiere obtenido
en el pleito.

En materia Penal se aplica a:


 Asunto Principal.
 Los incidentes.
 La acción civil. A este respecto es importante distinguir:
- La acción civil restitutoria, que tiene por objeto únicamente la restitución de la cosa que ha sido objeto del respectivo
procedimiento penal, sólo podrá entablarse en sede penal.
- La acción civil indemnizatoria intentada por la víctima contra el imputado podrá ser interpuesta en sede penal o en
sede civil, a elección de la víctima. Intentada en sede penal, produce cosa juzgada en materia civil.
- La acción civil por o contra terceros, distintos de la víctima o del imputado, sólo puede interponerse en sede civil.
 Las cuestiones prejudiciales civiles. La regla general es que corresponde al JG conocer de las cuestiones
prejudiciales civiles que se hagan. Sin embargo, hay ciertas cuestiones prejudiciales que sólo pueden ser conocidas
por el juez civil como cuestiones sobre la validez del matrimonio, cuentas fiscales, estado civil, dominio u otros
derechos reales recaídos sobre inmuebles. En estos casos, el proceso penal se sobresee temporalmente.

d) Regla de la Prevención o Inexcusabilidad.


Art 112 COT Siempre que según la ley, fueren competentes para conocer de un mismo asunto 2 o más tribunales, ninguno
de ellos podrá excusarse del conocimiento ni bajo el pretexto de haber otro tribunal que pueda conocer del mismo asunto,
pero el que haya prevenido en el conocimiento, excluye a los demás que cesan en su competencia.

Elementos de la regla de la prevención o inexcusabilidad:


 La existencia de 2 o más tribunales potencialmente competentes. Estamos en presencia de una situación de
competencia acumulativa.
 Que el demandante presente su dda ante uno de ellos.
 Que uno de los T prevenga en el conocimiento del asunto, instante a partir del cual cesa la competencia de los
otros tribunales.

e) Regla de la Ejecución.
Art 113 COT La ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que las hubieren pronunciado en 1º o única
instancia. Poder de Imperio que permite a los tribunales hacer ejecutar lo juzgado.Establece el T competente para conocer
del cumplimiento. Acción de cosa juzgada.

En Materia Penal opera una excepción a este principio por cuanto la ejecución de las sentencias penales y de las medidas
de seguridad dictadas por un TOP, le corresponde al juzgado de garantía que intervino, además del cumplimiento de las res
dictadas durante la tramitación de recursos, de las res que decreten pago de costas. La ejecución de la parte civil de la
sentencia definitiva debe ser ejecutada ante el juzgado civil que fuere competente según las reglas generales. Ello implica
que el único procedimiento aplicable para la ejecución de esta sentencia es el juicio ejecutivo, ya que no cabe aplicar el
procedimiento incidental.

FACTORES O REGLAS ESPECIALES DE LA COMPETENCIA. Reglas que tienen por objeto distribuir los litigios
entre los distintos tribunales. Se refiere a las reglas de competencia absoluta y relativa.

Reglas que determinan la competencia Absoluta:


La competencia absoluta es aquella que determina la jerarquía del T°; los elementos son: Cuantía, Materia y Fuero.
Características:
 Son reglas de orden público.
 Son irrenunciables por las partes.
 No procede la prórroga de la competencia.
 La incompetencia absoluta debe ser declarada por el tribunal de oficio o a petición de parte.
 No existe plazo para alegar la nulidad del procedimento por incompetencia absoluta.

a) Materia. Naturaleza del asunto sometido al conocimiento y decisión del tribunal.


Importancia:
 Establecer T especiales. Art 5 COT: J Familia, Laborales, Militares, Contraloría Gral de la República, Cámara
de Diputados y Senado, Pcia Local.
 Para determinar los tribunales arbitrales, en asuntos de arbitraje: Forzoso, Voluntario o Prohibido.
 Es factor de competencia absoluta junto a al factor persona o fuero, determinando un tribunal superior:
Por ejemplo, los juicios de hacienda cualquiera sea su cuantía son conocidos por los jueces de letras de comuna
de asiento de Corte.

b) Fuero. Elemento de la competencia absoluta que modifica la determinación previa de la jerarquía, materia y cuantía,
por existir la intervención de una persona constituida en dignidad. Afecta tanto a causas civiles y penales.

El fuero no es un beneficio para la persona que lo detenta, sino una garantía para la persona que no cuenta con él,
al pensar el legislador que un tribunal superior es más independiente en sus decisiones. Así se mantiene una relativa
igualdad ante la ley.

Clasificación del fuero.


A. Fuero Mayor. Por él se eleva a un T unipersonal de excepción, un asunto que inicialmente estaba entregado a un
juez de letras. Se entrega el conocimiento a un Min de C de A, de acuerdo a un turno.
Art 50 nº 2 COT Ejemplo: PRep o ex, Min de Eº, Senadores y Diputados. Miembros de Tribunales Superiores, etc.

B. Fuero Menor. Para personas que desempeñan una función pública, en asuntos de mínima cuantía, que serán
conocidos en primera instancia en lugar de única.
Art 45 Nº 2 Ej: C en Jefe del Ejército, Armada, Dir Gral de Carab, Minstros ECS o ICA, Fiscales judiciales, jueces, etc.

No confundir con el fuero constitucional, de los Diputados y Senadores que no pueden ser objeto de proceso sin ser
previamente desaforados, por la C de A en pleno.
Sólo procede en materia Civil y de comercio. Aún cuando la cuantía sea inferior a 10 UTM conocerá el juez en primera
instancia, si se trata de personas enumeradas en el artículo 50 N° 2, conocerá un Ministro de Corte de Apelaciones en
primera instancia.

No se aplicará el fuero, por ejemplo, en juicios de minas (regidos por el Código de Minería), posesorios, distribución de
aguas, particiones, sumarios y asuntos no contenciosos. En materia Penal los delitos serán igualmente investigados por
el MP y conocidos por JG y TOP.

c) Cuantía. Ha perdido importancia con la supresión de los juzgados de menor cuantía; mantiene su importancia en
cuanto al procedimiento aplicable que determina la procedencia de ciertos recursos. (Procedimiento e instancia).

Art 115 COT distingue en las materias:


Civil. Valor de la cosa disputada.
Penal. Pena que el delito lleva consigo.

Reglas para determinar la cuantía en materias Civiles:


Mayor cuantía: + de 500 UTM. El tribunal debe conocer en primera instancia. Cuando el asunto no
es susceptible de apreciación pecuniaria se reputan de mayor cuantía: estado civil, separación de bienes y en general todas
las cuestiones relativas al derecho de familia, nombramiento de guardadores, quiebras, etc.
Menor: - de 500 y + de 10 UTM
Mínima: - de 10 UTM
Determinar la instancia en negocios civiles y comerciales.
Única: – de 10 UTM
Primera: + de 10 UTM
Ahora bien, la cuantía se determinará con los documentos acompañados por el demandante donde aparezca el valor de la
cosa disputada y si no acompaña documentos, por la apreciación hecha de común acuerdo entre las partes o por el juez, si
no hubiera acuerdo. La cuantía se habrá de determinar en consideración al tiempo de presentarse la demanda y ella no puede
alterarse por causa sobreviniente.

Reglas para determinar la cuantía en materia Penal. Determina el procedimiento aplicable y el tribunal competente:
Crimen o simple delito: Para los delitos de acción privada, se utiliza el procedimiento simplificado
ante JG. Para los delitos de acción pública, será competente el TOP, salvo algunos simples delitos
que conoce el JG en procedimiento abreviado1 o simplificado2.
Faltas. Procedimiento monitorio ante el JG cuando sólo tienen pena de multa. Procedimiento
simplificado para faltas con reclusión y procedimientos monitorios reclamados por el imputado.

Reglas que determinan la competencia Relativa:


El factor determinante es el Territorio. Determina cual es el tribunal competente dentro de una misma jerarquía ya fijada
por las reglas de competencia absoluta.
Art 7 COT “Los tribunales sólo pueden ejercer su potestad en los negocios y dentro del territorio que la ley les hubiere
respectivamente asignado”.
Son reglas de carácter privado, y por tanto renunciables para las partes por medio de la prórroga de la competencia; esto se
aplica sólo para materias civiles contenciosas y en primera instancia.
a) En materia Civil.
- Asuntos Contenciosos. La RG la establece el art 134 del COT, que señala que el tribunal competente es el del
domicilio del ddo, pero son tantas las excepciones que esta regla pasa a ser la excepción. Primero debe determinarse
si existe o no prórroga de la competencia; si no la hay, deberá estarse a las disposiciones especiales del COT; si
ninguna de ellas es aplicable, deberá estarse a la naturaleza de la acción deducida (mueble o inmueble), y finalmente,
el domicilio del demandado.
Las reglas especiales de la competencia relativas que se aplican en caso de no existir prórroga de competencia son:
 Cuando se trata de obligaciones que deben cumplirse en distintos lugares, será competente para conocer el juez en
que se reclame el cumplimiento de cualquiera de ellas.
 Si el demandado tiene dos o más domicilios, se podrá demandar ante el juez competente de cualquiera de ellos.
 Cuando el demandado sea una persona jurídica, su domicilio será el lugar donde tenga su asiento la respectiva
corporación o fundación.
 Para conocer de las acciones posesorias será competente el juez del territorio donde estuviera situados los bienes, y
si pertenecen a varios territorios, cualquiera de esos jueces.
 Para los juicios de agua será competente el juez de la comuna donde se encuentra el predio del demandado.
 Para el juicio de alimentos, será competente el juez del domicilio del alimentante o del alimentario, a elección de
este último.
 Para juicios hereditarios será competente el juez donde se abrió la sucesión, esto es, en el último domicilio del
demandado.

- Asuntos no Contenciosos. Deberá determinarse si es posible aplicar una regla especial, de lo contrario será
competente el juez del domicilio del interesado.
Las reglas especiales en esta materia son las siguientes:
 Tratándose de materias sucesorias, será competente el juez del último domicilio del demandado.
 El nombramiento de tutores y curadores deberá solicitarse ante el juez del domicilio del pupilo.
 Para solicitar la declaración de muerte presunta, será competente el juez en que el desaparecido haya tenido su
último domicilio.

1
Pena requerida por el fiscal no superior a 5 años.

2
Pena requerida por el fiscal no superior a presidio menor en grado mínimo (1 a 540 días).
b) En materia Penal. Lugar en que se cometió el hecho o donde se hubiere dado comienzo a su ejecución. Sin perjuicio
de ello, cuando haya que practicar diligencias URGENTES fuera del territorio jurisdiccional del tribunal
competente, la autorización podrá ser dada por el JG del lugar donde deban realizarse. Tratándose de delitos
cometidos en el extranjero y que deban ser investigados en Chile, serán competentes los tribunales de Santiago.

CUESTIONES PREJUDICIALES CIVILES.


Las cuestiones prejudiciales civiles son asuntos que se suscitan en un juicio penal sobre un hecho de carácter civil que sea
uno de los elementos que la ley penal estime para definir el delito que se persigue, ya sea para gravar o disminuir la pena o
para no estimar culpable al actor.
Por RG corresponde al JG conocer de todas las cuestiones prejudiciales civiles que se hagan valer.
Excepciones de cuestiones civiles sobre:
 Validez de matrimonio.
 Cuentas fiscales. Contraloría G por medio de un juicio de cuentas.
 Eº civil, como antec de dlto de usurpación, ocultación o supresión de Eº Civil.
Efectos que produce en el proceso penal.
Suspensión por sobreseimiento temporal hasta la sentencia firme si en virtud de ello no desaparece el delito se
reinicia el procedimiento, si desaparece se sobresee definitivamente la causa.
La legislación aplicable en Cuest PreJ Civiles es la del dº civil.

REGLAS DEL TURNO Y DISTRIBUCIÓN DE CAUSAS.


Naturaleza e importancia. Determina el T competente, cuando en la comuna existen varios de la misma clase y jerarquía,
después de haberse aplicado las reglas de competencia absoluta y relativa. Más que reglas de competencia, son medidas de
orden.
a) Asuntos Civiles.
1. Asuntos civiles contenciosos: debe determinarse si los T se encuentran en comunas que son asientos de ICA o no:
 Tribunales no asiento de corte. Regla de turno, (salvo que la ley haya cometido a uno de ellos el conocimiento de
determinada especie de causas). El turno se ejercerá por semanas, comenzando el juez más antiguo y continuarán
en orden de su antigüedad.

 Tribunales asiento de corte. Distribución de Causas, la presentación de la demanda se hará ante la secretaría de la
ICA correspondiente y la designación se hace por el presidente del T°, asignando un n° de orden según su naturaleza,
dejando constancia de ello en un libro. Art 176 COT.
Excepciónes.
 Asuntos llevados directamente al T por la sola disposición de la ley.
Demandas en juicios que ya se han iniciado, por ejemplo, por medidas prejudiciales o gestiones preparatorias.
 Asuntos que van al juez de turno, aun cuando sea asiento de C de A.
Ejemplo: Competencia delegada y voluntarias.
Tramitación de exhortos. Turno, entre C de A de Santiago y San Miguel.

2. Asuntos civiles no contenciosos: respecto a ellos siempre rige el turno. Pero tratándose del territorio jurisdiccional de
la ICA Santiago, existen 5 jueces de turno y entre ellos opera la distribución de causas, a través de la secretaría de la ICA.

b) Asuntos Penales. La distribución de causas entre los JG y TOP se realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo
y general que deberá ser presentado anualmente por el juez presidente al Comité de Jueces, quien deberá aprobarlo.

PRORROGA DE LA COMPETENCIA.
Concepto. Art 181 COT Acuerdo expreso o tácito de las partes para otorgar competencia a un T que no es el naturalmente
competente para conocer de un asunto.
Solo procede en asuntos contenciosos civiles, y respecto del elemento territorio, en 1ra instancia y entre T ordinarios de
igual jerarquía.

Requisitos para que proceda.


a) Naturaleza. Sólo procede en asuntos contenciosos civiles.
b) Elemento modificable. Territorio y entre T de igual jerarquía, ordinarios y en 1ra instancia.

Forma de prorrogar la competencia. El acuerdo de las partes se hace mediante un acto jurídico bilateral, para el cual las
partes deben tener capacidad de ejercicio. Si no tienen esta capacidad, la prórroga podrá ser hecha por su representante:

A. Prórroga Expresa. En el mismo contrato, insertando una cláusula que determina el T al que se sujetarán las partes
en caso de conflicto, o por acuerdo posterior, contemplando la materia y el T al cual se prorroga la competencia.
B. Prórroga Tácita:
Dte. Interpone su demanda ante un tribunal que no es el naturalmente competente. También se
incluyen las medidas prejudiciales, las preparatorias de la vía ejecutiva, etc.
Ddo. Al apersonarse en el juicio y hacer cualquier gestión que no sea alegar la incomp.
Excepcionalmente, en el juicio ejecutivo no se entenderá prorrogada la competencia por el ejecutado cuando comparezca
a las acciones del demandante para preparar la vía ejecutiva.

Efectos de la prórroga de la competencia.


Un tribunal que no es el naturalmente competente, pasa a serlo. Producida la prórroga las partes no podrán alegar
la incompetencia del tribunal.
Sus efectos son relativos. Sólo afecta a las partes o herederos, no a fiadores o codeudores. Art 185.

La incompetencia del tribunal. La CP80 ha encargado a los tribunales la función jurisdiccional que debe ser desarrollada
en el marco de sus atribuciones. Si un tribunal actúa fuera de la competencia que le establece la ley, esta actuación adolecerá
de nulidad de derecho público.
En derecho procesal, deberá actuarse conforme a las normas sobre nulidad procesal, causales que la ley no ha señalado
taxativamente, sino en forma genérica al establecer que ella debe ser declarada en todos los casos en que se hayan
infringido las normas establecidas para la actuación de un órgano, ya sea en relación a la competencia o al
procedimiento.
Por tanto, debemos distinguir:
 Tratándose de la incompetencia absoluta, cuyas reglas son de orden público, no renuniciables por las partes, ésta
debe ser declarada de oficio por el tribunal. El CPC ha dado la facultad al tribunal de corregir de oficio los errores
que note en la tramitación del proceso.
 Tratándose de la incompetencia relativa, cuyas normas son de orden privado y renunciables por las partes, ésta no
puede ser declarada de oficio, sino a petición de parte. Ello podrán hacer por vía incidental (a través de los incidentes
de declinatoria o inhibitoria de competencia) o por la vía recursiva (casación en la forma o nulidad en lo penal).

3. Declinatoria de competencia: se trata de aquel incidente que se propone ante el tribunal que está conociendo de un
determinado asunto y que se cree incompetente, solicitándole que se abstenga de dicho conocimiento e indicándole cuál es
el tribunal que se estima competente. Ello puede hacerse como excepción dilatoria o con posterioridad al término de
emplazamiento, proponiendo un incidente de nulidad procesal. En lo penal, se puede hacer valer como incidente de previo
y especial pronunciamiento antes de la preparación del juicio oral.

4. Inhibitoria de competencia: se trata de aquel incidente que se propone antes el tribunal que se cree competente y que
no está conociendo del asunto, para que se dirija al tribunal que actualmente conoce para que se inhiba de dicho
conocimiento y le remita los autos.
5. Incidente de nulidad procesal: No existe plazo cuando se trata de la incompetencia absoluta, antes del término del
procedimiento por cierto. Tratándose de la competencia relativa el plazo es de 5 días. En lo penal, el plazo también es de 5
días desde que el perjudicado haya tomado conocimiento de la actuación, pero si el hecho que lo motiva ocurre en audiencia,
deberá hacerse antes del término de la audiencia.

6. Recursos de casación en la forma y de nulidad en lo penal. La incompetencia del tribunal es una causal del recurso
de casación en la forma y un motivo absoluto de nulidad que lleva a la ídem del juicio y de la sentencia.

Cuestiones de competencia. Incidencias formuladas por las partes acerca de la falta de atribución del tribunal requerido
para conocer de un negocio judicial. Se puede reclamar por dos vías:
 Inhibitoria. Se concurre al tribunal que no conoce del asunto y que es estimado competente, para que este pida
al que está conociendo, que se inhiba de hacerlo y remita los antecedentes. Art 102
 Declinatoria. Se solicita al tribunal, como excepción dilatoria, que está conociendo que se declare
incompetente.
Efectos. Suspenden la tramitación de la causa, pero el tribunal que esté conociendo puede dictar las providencias que tengan
el carácter de urgentes. En el caso de la inhibitoria, la tramitación continuará después de notificada la resolución que la
niega, sin perjuicio, de que puedan quedar sin valor, si el tribunal superior declara su incompetencia.

INHIBITORIA DE COMPETENCIA DECLINATORIA DE COMPETENCIA


Se trata de un incidente especial. Se trata de un incidente especial.
Se promueve ante el tribunal que se cree competente, Se promueve ante el tribunal que está conociendo del
pero que NO está conociendo del asunto. asunto, pero que se cree INCOMPETENTE.
Se genera un incidente que no es de previo y especial Se genera un incidente de previo y especial
pronunciamieto, sin perjuicio de que podría anularse pronunciamiento.
todo lo obrado.
Puede dar origen a una contienda de competencia, si el No da origen a una contienda de competencia.
tribunal que no está conociendo accede a la petición.

Es necesario aquí también tratar las contiendas de competencia: en este caso, se suscita un conflicto entre dos o más
tribunales que sostienen tener competencia para conocer de un asunto, con exclusión de los demás (contienda positiva), o
bien, un conflicto entre dos o más tribunales que sostienen NO ser competentes para conocer de un asunto (contienda
negativa).

Resolución de las Contiendas de Competencia:


1. Entre tribunales ordinarios:
 Si los tribunales ordinarios tienen un superior común: resolverá el superior de ambos.
 Si los tribunales ordinarios tienen distinto superior, y son de distinta jerarquía, resolverá el superior jerárquico del
tribunal de superior jerarquía.
 Si los tribunales ordinarios tienen distinto superior, y son de igual jerarquía, resolverá el superior jerárquico del que
previno en el conocimiento.
 Los jueces árbitros tienen como superior a la ICA respectiva.

2. Entre tribunales especiales o entre éstos y tribunales ordinarios:


 Si los tribunales dependen de la misma ICA, resolverá ella.
 Si los tribunales dependen de distintas ICA, resolverá la ICA que sea superior del que previno en el conocimiento.
 Si no pueden aplicarse las reglas precedentes, resolverá la ECS.

3. Entre autoridades políticas o administrativas y tribunales de justicia: (Conflictos de jurisdicción).


 Si se produce entre autoridades políticas o adminstrativas y tribunales inferiores de justicia, resolverá la ECS.
 Si se produce entre autoridades políticas o administrativas y tribunales superiores de justicia, resolverá el Senado.
Todas las contiendas son resueltas en única instancia.

Implicancias y Recusaciones. Son ciertos hechos o circunstancias que inhabilitan a un juez o funcionario naturalmente
competente para conocer de un asunto, por considerar que existe un interés presente que le hace perder la imparcialidad
requerida en la función que desempeña.

Se trata de resguardar la imparcialidad, implicancias y recusaciones que pueden conducir a una incompetencia accidental o
subjetiva.

Implicancias. Tramitación de implicancia:


 Petición por escrito adjuntando boleta de consignación.
 El tribunal examina el cumplimiento de los requisitos y admitirá el incidente a tramitación.
 Si estima que cumple los requisitos pero no prueba los hechos, conferirá traslado, formando cuaderno separado.
 Si es acogida de plano, el funcionario quedará inhabilitado de actuar en el asunto, si es declarada bastante, el
funcionario deberá abstenerse hasta que se falle.
 Si es rechazada se condenará en costas y se aplicará multa.
 Si se paraliza por + de diez días, sin que la parte que lo promovió realice gestiones, se declarará el abandono de la
implicancia.
 Es apelable solo cuando rechaza un tribunal unipersonal.

Causales de implicancia:
 Ser el juez parte en el pleito o tener un interés personal.
 Ser el juez consorte o pariente de alguna de las partes o sus representantes legales.
 Ser el juez tutor o curador de alguna de las partes, albacea de una sucesión, síndico de una quiebra o administrador
o representante de una persona jurídica que sea parte en el juicio.
 Ser el juez ascendiente o descendiente del abogado de alguna de las partes.
 Haber sido el juez abogado o apoderado de alguna de las partes en la causa que actualmente conoce.
 Tener el juez, su consorte, ascendientes o descendientes causa pendiente en que deba fallar como juez alguna de las
partes.
 Haber intervenido en el asunto anteriormente como defensor o fiscal.
 Haber formulado acusación como fiscal o haber asumido la defensa del imputado en otro procedimiento.
 Haber actuado el miembro del TOP como JG en la misma causa.

Recusación. Los hechos que constituyan causal de recusación, deben ser puestos en conocimiento del presunto afectado, a
fin que esta deduzca dentro del término de 5 días el correspondiente incidente, durante éste plazo el magistrado queda
provisoriamente inhabilitado. Misma tramitación que las implicancia, salvo que son apelables, sólo las interlocutorias que
dicta un tribunal unipersonal, aceptando una recusación amistosa o inhabilitándose de oficio.

Causales de recusación:
 Ser el juez pariente más lejano o afín.
 Ser el juez hermano o cuñado del abogado de alguna de las partes.
 Tener el juez parentesco con el juez inferior que hubiere pronunciado la sentencia que se trata de confirmar o
revocar.
 Ser alguna de las partes dependiente del juez.
 Ser el juez, su consorte o parientes, deudor o acreedor de alguna de las partes o de su abogado, etc.

IMPLICANCIAS RECUSACIONES
Sus causales señaladas en el COT, se aplican a todos los Sus causales señaladas en el COT, se aplican a todos los
jueces, funcionarios judiciales y peritos. jueces, funcionarios judiciales y peritos.
Los jueces deben inhabilitarse tan pronto como Los jueces deben inhabilitarse tan pronto como conozcan
la causal de recusación que los afecta, y dejar constancia en
conozcan la causal de implicancia que los afecta y dejar
constancia en el proceso. el proceso.
Sus causales implican una mayor gravedad. Sus causales implican una menor gravedad.
Debe ser delcarada de oficio o a peticiónd de parte.Opera a petición de la parte a quien pueda afectar la falta
de imparcialidad del juez, sin perjuicio de que el tribunal
pueda declararla de oficio.
Son normas de orden público. Son normas de orden privado.
No pueden purgarse. Se pueden purgar cuando no se solicita antes de que se
realice cualquier otra gestión.
No existe renuncia. Se pueden renunciar tácitamente si no se alega dentro del
5to día.
Su infracción configura el delito de prevaricación. Su infracción no configura delito alguno.
Debe conignarse una cantidad de dinero para Debe consignarse una cantidad de dinero para responder de
responder de las multas y costas si la solicitud es las ultas y costas si la solicitud se rechaza.
rechazada.
Se interponen ante el mismo afectado. Se interpone ante el superior jerárquico.
Opera como causal de casación en la forma, bastando Opera como causal de casación en la forma, siempre que se
su ocurrencia. haya alegado.

La recusación de los abogados integrantes puede hacerse sin expresión de causa, antes del inicio de la audiencia.

ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
Son aquellos órganos públicos establecidos por la ley para los efectos de ejercer la función jurisdiccional, a través del debido
proceso.
Es la función la que caracteriza al órgano, por tanto un órgano que ejerce jurisdicción es un tribunal; por ello, es posible que
ejerzan también funciones administrativas, como la dictación de auto acordados.

Los tribunales se componen de:


 Jueces: puede ser uno o más. Son los encargados de dictar las resoluciones destinadas a dar concurso progresivo a
los autos y resolver el conflicto sometido a su decisión.
 Funcionarios auxiliares: que asisten y colaboran con los jueces para el ejercicio de la función jurisdiccional.

CLASIFICACIONES DE LOS TRIBUNALES.


a) En atención a su órbita de competencia. Desde un punto de vista de las materias que conocen y a las personas que
pueden litigar en ellos.
- Tribunales Ordinarios. Les corresponde el conocimiento de la generalidad de los conflictos que se promuevan
en el orden temporal dentro del territorio. Revisten este carácter los jueces de letras, los JG, los TOP, tribunales
unipersonales de excepción, las ICA, la ECS. Se rigen por el COT.
- Tribunales Especiales. Les corresponde únicamente el conocimiento de las materias que el legislador
específicamente les ha encomendado en atención a la naturaleza del conflicto o la calidad de las personas que en él
intervienen. Estos se rigen por sus propias leyes orgánicas, rigiendo las disposiciones del COT, sólo cuando se remita
expresamente. Son los juzgados del trabajo, de familia, policía local, juzgados de cobranza laboral y previsional, entre otros.
- Tribunales Arbítrales. Son aquellos constituidos por jueces árbitros, es decir, aquellos jueces nombrados por las
partes o por la autoridad judicial en subsidio, para la resolución de un determinado asunto.

b) En atención a su Composición:
- Tribunales Unipersonales. Constituidos por un solo magistrado. La generalidad de los tribunales ordinarios y
especiales que ejercen su competencia en asuntos de primera o única instancia son unipersonales. En el caso de los jueces
de garantía éstos son tribunales unipersonales, sin perjuicio de que cada JG esté integrado por varios jueces.
- Tribunales Colegiados. Están constituidos por más de un juez, quienes deben ejercer la función jurisdiccional
actuando conjuntamente de acuerdo al quórum de instalación y decisión previsto por la ley. Conocen en Pleno o en Sala y
en nuestro país, se trata de la mayoría de los tribunales ordinarios y especiales que conocen en segunda instancia. En el
sistema penal, los TOP están conformados por 3 jueces que conocen en Sala. No tienen pleno.
c) Extensión de la Competencia.
- Tribunal Común. Tienen competencia para conocer de toda clase de asuntos judiciales, cualquiera sea su
naturaleza. Son la regla general en nuestro país, sin perjuicio de apreciar que la tendencia los últimos años es hacia la
especialización.
- Tribunal Especial. Competencia en cierta clase de asuntos judiciales que la ley les ha encomendado.

d) De acuerdo a su nacimiento y Estabilidad.


- Tribunales Permanentes o comunes. Se encuentran siempre a disposición de la comunidad, cualquiera sea el
asunto sometido a su conocimiento.
- Accidentales o de excepción. No se encuentran siempre a disposición de la comunidad, sino que se constituyen
para conocer de ciertos y determinados negocios una vez que estos se han suscitado. Revisten este carácter los tribunales
unipersonales de excepción y los jueces árbitros. Sin embargo, se debe tener presente que en el sistema penal actual no se
contempla la actuación de los tribunales unipersonales de excepción, salvo un Ministro de ECS que deberá conocer de
delitos de jurisdicción de los tribunales chilenos cuando afecten las relaciones internacionales con otro Estado.

e) Según si el fallo debe ajustarse a Dº o a la equidad.


- T. de Derecho. Deben pronunciar su sentencia con sujeción a lo señalado en la ley. Son la regla general en nuestro derecho.
- T de Equidad. Se encuentran facultados para pronunciar su sentencia aplicando los principios de equidad, como en el caso
de los árbitros arbitradores.

f) De acuerdo a la fase del procedimiento en que despliegan su actividad.


- Juez de Instrucción. Su misión es tramitar el procedimiento hasta dejarlo en una etapa determinada para que otro tribunal
pronuncie el fallo.
- Juez Sentenciador. Su misión es pronunciar sentencia en un procedimiento que ha sido instruido por otro tribunal.
- Juez Mixto. Aquellos que tramitan el procedimiento y pronuncian el fallo.
En el proceso penal no existen los jueces de instrucción ni mixtos, pues los JG se limitan a autorizar las diligencias solicitadas por el
MP quienes llevan adelante la investigación. Los TOP son básicamente jueces sentenciadores.

g) Según su Jerarquía.
- T Superiores. C Sup, C de A, C Marcial y C Naval.
- T Inferiores.

h) Según el tiempo que los jueces duren en sus funciones.


- Jueces Perpetuos. Aquellos que son designados para ejercer indefinidamente el cargo, permaneciendo en él mientras dure su
buen comportamiento y no alcancen los 75 años. Todos los jueces de tribunales ordinarios y la mayoría de los jueces de tribunales
especiales revisten este carácter en nuestro derecho.
- Jueces Temporales. Aquellos que por disposición de la ley o por acuerdo de las partes, sólo pueden ejercer su ministerio por
un cierto período de tiempo. En nuestro país revisten este carácter los jueces árbitros y los miembros del TC, que duran 8 años en sus
cargos.

i) En atención a la instancia en que resuelven el conflicto.


- Tribunales de única instancia. Aquellos que resuleven el conflicto sin que proceda el recurso de apelación respecto de la
sentencia que pronuncian. Los juzgados de letras poseen competencia en única instancia en las causas civiles y de comercio que no
excedan de las 10 UTM (mínima cuantía); las ICA conocen en única instancia de los recursos de casación en la forma, recursos de
nulidad y recursos de queja; la ECS conoce de la mayoría de los asuntos en única instancia, como en el recurso de casación en el fondo,
queja y nulidad. Excepcionalmente, la ECS es tribunal de segunda instancia para los recursos de amparo y protección. Los TOP ejercen
su competencia en única instancia y los JG también, salvo en el conocimiento del procedimiento abreviado.
- Tribunales de primera instancia. Aquellos que resuelven el conflicto mediante una sentencia que es susceptible de recurso
de apelación. En nuestro país, los jueces de letras ordinarios o especiales conocen de la mayoría de los asuntos en primera instancia. Las
ICA excepcionalmente poseen competencia en primera instancia. La ECS no conoce de asuntos en primera instancia.
- Tribunales de segunda instancia. Aquellos que conocen del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia
pronunciada por un tribunal de primera instancia. En nuestro país, las ICA tienen casi la plenitud de competencia para conocer en
segunda instancia. La ECS sólo excepcionalmente para los recursos de protección, amparo y amparo económico.
BASES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Son aquellos ppios establecidos por la ley para el adecuado y eficiente funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.
1. Legalidad. Recogida por CPE y COT, tiene 3 puntos de vista:
a. Sentido orgánico. Sólo en virtud de una ley se pueden crear tribunales. El establecimiento del tribunal debe
producirse necesariamente antes de la iniciación del proceso. La organización y atribuciones de los tribunales se
determinaría a través de la dictación de una LOC que es el COT.
b. Funcional. Los T deben actuar dentro del marco legal y fallar los conflictos dándole la correcta aplicación.
Los arts. 6 y 7 de la CP80 establecen la existencia del estado de derecho y los tribunales, como órganos del estado, deben
someterse a la órbita de competencia prevista por el legislador y conforme al procedimiento establecido en la ley. Si el
tribunal resuelve el asunto apartándose de la legislación vigente, podrá ser invalidado a través del recurso de casación en el
fondo o de nulidad.
c. Como garantía constitucional. Que todas las personas tengan acceso a la justicia. Principalmente estas
garantías se encuentran establecidas en el art. 19 N°3 de la CP80: derecho a la defensa jurídica, prohibición de juzgamiento
por comisiones especiales, existencia previa de un debido proceso, prohibición de presumir de derecho la responsabilidad
penal, irretroactividad de la ley penal, prohibición de establecer leyes penales en blanco.

2. Independencia. Del juez para administrar justicia imparcialmente. Debe ser:


a. Orgánica y política. Autonomía del Poder Judicial frente a los demás poderes Legislativo y Ejecutivo. Esta
independencia no es sólo positiva sino también negativa, prohibiéndole al Poder Judicial inmiscuirse en la independencia
de los demás poderes del estado.
b. Funcional. La función se ejerce sin que otros poderes se inmiscuyan. En virtud de esta independencia, el
poder judicial está dotado de la facultad de imperio, que le permite impartir órdenes directas a la fuerza pública para cumplir
sus resoluciones.
c. Personal. Las personas que desempeñan una función jurisdiccional, son también independientes de otros
poderes del estado, y dentro del mismo Poder Judicial, para resolver los conflictos sometidos a su conocimiento. Se consagra
la inamovilidad de los jueces hasta los 75 años, existiendo buen comportamiento. La norma relativa a la edad no rige para
el Pdte ECS quien permanecerá en el cargo hasta el fin de su período.
d. Independencia de los poderes del estado y las relaciones entre ellos. La CP80 ha establecido un sistema de
frenos y contrapesos, para evitar concentraciones de poder.
 Control judicial sobre la administración pública. Los tribunlaes de justicia conocen del Recurso de
amparo, protección y reclamación de nacionalidad. Contiendas de competencia que debe resolver
la ECS. Deben conocer y fallar los asuntos contenciosos administrativos.
 Control judicial sobre el poder legislativo. Los tribunales conocerán de los procedimientos de
Desafuero de diputados y senadores, y la ECS de contiendas de competencia.
 Poder ejecutivo interviene en el nombramiento de jueces, proyecto de ley de presupuesto de
iniciativa exclusiva del ejecutivo, indultos presidenciales.
 Senado interviene en el nombramiento de jueces, leyes que concedan indultos generales.

3. Inamovilidad. Impide que el juez o magistrado pueda ser privado del ejercicio de su función, la cual es limitada
por la responsabilidad. Sin embargo, la inamovilidad no es absoluta y se mantendrá mientras dure su buen
comportamiento. Procedimiento para poner fin a esta garantía.
a. Juicio de amovilidad. Ha dejado de tener aplicación práctica. Corresponde a la ICA conocer de los juicios
de amovilidad de los jueces de letras, al Pdte de la ICA Santiago cuando se trate de los Ministros ECS y al Pdte de la ECS
cuando se trate de ministros de las ICA. Se tramita como procedimiento sumario, oyendo al Fiscal Judicial y al juez
inculpado, fallándose apreciando la prueba de acuerdo a la sana crítica.
b. Calificación anual. Es un procedimiento indirecto en que habiendo sido mal calificado, un juez es removido
de su cargo. Figurando en la lista deficiente o por segundo año consecutivo en la condicional, caso en que quedará removido
de su cargo por el sólo ministerio de la ley.
c. Remoción acordada por la CS. Por requerimiento del PRep y a solicitud de parte interesada o de oficio,
previo informe del inculpado y de la ICA respectiva, se acordará la remoción por la mayoría del total de sus miembros.

4. Responsabilidad. Los jueces son personalmente responsables de los delitos de cohecho, falta de observancia en
materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y en
general de toda prevaricación en que incurran en el ejercicio de sus funciones. Especies de responsabilidad:
 Responsabilidad Común: es la consecuencia de actos u omisiones que el juez realiza en su carácter de individuo
particular, y no como funcionario del orden judicial. No existe una alteración de las reglas de competencia en atención
al fuero, tratándose de responsabilidad penal.
 Responsabilidad Disciplinaria: es la consecuencia de actos u omisiones que el juez realiza con falta o abuso al orden
interno del Poder Judicial.
 Responsabilidad Política: es la consecuencia de actos u omisiones que se producen por “notable abandono de
deberes”. Afecta únicamente a los tribunales de justicia.
 Responsabilidad Ministerial: es la consecuencia de actos u omisiones que se producen en el pronunciamiento de
resoluciones que los jueces realizan en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad puede ser penal, si de ello
deriva la comisión de un delito y para determinarla es necesario un procedimiento de calificación previa denominado
“Querella de Capítulos”. La responsabilidad también puede ser civil, cuando deriva de la responsabilidad penal o de
un cuasidelito.

Para evitar la proliferación de procedimentos en contra de jueces sin que exista el suficiente mérito para ello, el legislador
ha creado ciertos mecanismos para resguardar la actividad jurisdiccional:
1. La querella de capítulos es un examen de admisibilidad que tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad criminal
de los jueces, fiscales judiciales y fiscales del MP por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones que importen
una infracción penada por la ley.
2. La responsabilidad ministerial debe emanar de un procedimiento que haya terminado por sentencia ejecutoriada.
3. Para perseguir la responsabilidad ministerial deben primero haberse entablado oportunamente todos los recursos que
la ley franquea para la reparación del agravio causado.
4. La demanda o acusación para perseguir la responsabilidad ministerial debe interponerse en un plazo de 6 meses
contados desde la notificación de la sentencia recaída en el caso que ha causado agravio.

Efectos de la condena a un juez por responsabilidad ministerial:


Establecida la responsabilidad civil o penal en el juicio de responsabilidad, no se alterará la sentencia firme. Para ello, la
ley ha establecido los recursos de revisión y de nulidad, en el proceso penal.

5. Territorialidad. Los tribunales solo podrán ejercer su potestad dentro del territorio que la ley les hubiere asignado.
Excepciones: jueces civiles en Santiago, que no tienen un territorio jurisdiccional establecido sino que pueden
practicar actuaciones en todas las comunas de la Región Metropolitana; inspección personal del tribunal; exhortos
donde si bien no existe un traslado del tribunal a otro territorio, existe una comunicación para la práctica de
diligencias específicas en el territorio jurisdiccional de otro tribunal; los JG pueden dictar diligencias urgentes en
otro territorio jurisdiccional.

6. Jerarquía y grado. Estructura piramidal con la CS en la cúspide. Ello se aplica de la siguientes maneras:
a. Distribución de competencia. La competencia se distribuye entre ellos para el conocimiento de los diversos
asuntos.
b. Instancias y vinculación al R de Ap y otros recursos. La estructura piramidal permite la existencia de la
instancia.
c. Determina tb la regla de competencia. La regla de la jerarquía o grado determina la competencia del tribunal
superior, una vez que se ha determinado la competencia del inferior.
d. Facultades disciplinarias. A mayor jerarquía, mayor gravedad las sanciones que pueden aplicar.
7. Publicidad. Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por ley. el
secreto, como excepción al principio de publicidad de los actos de los tribunales puede ser absoluto (cuando se
impide el acceso a las partes y a terceros) o relativo (cuando se impide el acceso a los terceros, pero no a las partes).

Casos de secreto en nuestra legislación:


A. Proceso Penal. La regla es el secreto respecto de terceros ajenos al procedimiento; el imputado y los demás
intervinientes pueden acceder públicamente a las investigaciones que realiza el MP. Excepcionalmente, el fiscal
podría disponer el secreto de la investigación por un plazo no superior a 40 días.
B. Los acuerdos de los tribunales colegiados. ICA y ECS.
C. Causas de nulidad de matrimonio y divorcio. Si el tribunal lo estima, puede mantenerse el proceso en carácter
de reservado.
D. Libro de distribución de causas. El libro no puede ser examinado sin orden del tribunal.
E. Libro de palabras o pasajes abusivos. Las palabras o pasajes abusivos contenidos en los escritos pueden ser
tarjados por el secretario del tribunal, a orden del juez, dejando copia de ellos en un libro al efecto.
F. Procedimientos de adopción. Salvo que los interesados en la solicitud de adopción hayan requerido lo contrario.

8. Sedentariedad. Los tribunales deben ejercer sus funciones en un lugar fijo y determinado. Excepcionalmente los
TOP pueden funcionar en localidades aisladas situadas fuera del lugar de asiento, cuando fuere necesario para la
aplicación de justicia.

9. Pasividad. Los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, salvo en los casos que la ley les
faculte a proceder de oficio. Se conoce como Ppio dispositivo. Su contrapartida es el Principio Inquisitivo, que
implica que el juez puede iniciar el procedimiento de oficio y realizar todas las diligencias tendientes a determinar
los hechos. En nuestro país, existe una primacía de la pasividad de los tribunales. Tratándose del proceso penal, no
se contempla caso alguno en que el JG pueda dar curso a una investigación, debiendo hacerlo siempre el MP.
Tampoco se contemplan en este sistema, las medidas para mejor resolver.

En materia civil, donde rige casi exclusivamente el principio dispositivo, podemos encontrar algunas excepciones donde el
juez actúa de oficio: declarar la nulidad absoluta cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato, no dar curso a la
demanda que no contenga los 3 primeros números del 254 CPC (individualización del tribunal y las partes), en el juicio
ejecutivo el juez puede denegar la ejecución si el título estuviera prescrito (3 años), el juez puede y debe declarar la
incompetencia absoluta para el conocimiento de la causa y se encuentra facultado para declarar de oficio la nulidad de lo
obrado y rechazar los incidentes impertinentes.

10. Competencia común. El legislador pretende que los tribunales conozcan de toda clase de asuntos, tanto civiles
como penales. Sin embargo, a medida que avanza la complejidad de las materias o necesidad de que se fallen
rápidamente, se han creado tribunales especiales. Asimismo, la ECS ha establecido salas especializadas en materias
civiles, penales, constitucionales, contencioso adminstrativas, laborales, etc. A contar de este año ha comenzado a
funcionar en la ICA la 11ma. Sala para el conocimiento de los tribunales tributarios y aduaneros.

11. Inavocabilidad. Ningún tribunal puede avocarse el conocimiento de causa pendientes en otro, a menos que la ley
le confiera expresamente esta facultad. También recibe aplicación este principio en la regla de la prevención o
inexcusabilidad. Excepciones: Ministros en Visita para ciertas actuaciones en materia civil y militar, acumulación
de autos en materia civil, arbitraje que se acuerda respecto de un asunto pendiente.

12. Inexcusabilidad. Reclamada su inetrvención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrá excusarse
de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión. Deberá
resolver por medio de la equidad.
13. Gratuidad. Las partes no deben remunerar a las personas que ejercen la actividad jurisdiccional, puesto que son
funcionarios públicos. Por otra parte, debe contarse con asesoría legal gratuita a través de abogados de turno,
corporación de asistencia, DPP y beneficio de pobreza, para que existe igualdad en la protección de los derechos.

14. Autogeneración incompleta. En el nombramiento de jueces, el poder judicial propone y el ejecutivo escoge y
nombra. Tratándose de miembros de la ECS también interviene el Senado, quien debe aprobar la elección del
Presidente de la República.
 Los Ministros y FJ de la ECS serán nombrados por el Pdte Rep, eligiéndolos de una nómina de 5 personas que
propondrá la misma ECS, con acuerdo del Senado.
 Los Ministros y FJ de la ICA, serán nombrados por el Pdte Rep, eligiéndolos de una terna propuesta por la ECS.
 Los jueces letrados serán designados por el Pdte Rep, a propuesta en terna de la ICA respectiva.

15. Estatuto de los jueces. Para un adecuado nombramiento y ejercicio de la jurisdicción, establece ciertos requisitos
y fases, así como algunas prohibiciones.
Los jueces pueden ser nombrados como propietarios, interinos o suplentes; si nada se dice al respecto, se entiende que la
designación ha sido en calidad de propietario.
Se establece que no pueden ser simultáneamente jueces de una misma ICA los parientes consanguíneos o afines en línea
recta, ni los colaterales que se hallen dentro del segundo grado de consanguinidad ni afinidad.
Se establece que las funciones judiciales son incompatibles con toda otra actividad remunerada con fondos fiscales, o
municipales, con excepción de los cargos docentes hasta un límite de 12 horas semanales.
En general, todos los cargos del PJud se proveen previo concurso.

A. Instalación. Se trata del momento en que ellos pueden comenzar a ejercer la función, y está configurada por dos
elementos: NOMBRAMIENTO y JURAMENTO.
Los miembros de la ECS prestan juramento ante el Pdte del mismo tribunal; los miembros ICA ante el Pdte de la respectiva
ICA; y los jueces de letras prestan juramento ante el Pdte de la ICA respectiva.

B. Prohibición de los jueces. Se aplican también a los demás funcionarios judiciales y tienen por finalidad evitar
distracciones en el ejercicio de su actividad:
 Ejercer la abogacía, salvo en causas personales, de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos o pupilos.
 Los jueces no pueden desempeñarse como árbitros.
 Los jucees no pueden expresar opinión anticipada de los asuntos que van a conocer.
 Los jueces se encuentran afectos a la prohibición de adquirir cosas o derechos litigiosos de los juicios que conocen.
 No pueden adquirir pertenencias mineras dentro de su territorio jurisdiccional.
 Los funcionarios judiciales no pueden participar en actividades políticas.

C. Obligaciones de los jueces:


 Deber de residencia en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal en el que prestan sus servicios.
 Deber de asistencia a la sala de su despacho todos los días, y permanecer en ella desempeñando sus funciones durante
4 horas como mínimo si el despacho estuviere al corriente, y 5 horas si se hallare atrasado.
Ambas obligaciones cesan durante los días feriados y el feriado judicial en el mes de Febrero. No obstante ello, durante el
feriado judicial existen tribunales que siguen conociendo de sus asuntos, como los de competencia común, familia, JG,
TOP, etc.
 Deber de cumplimiento diligente de sus funciones que impone a los jueces la obligación de despachar los asuntos
sometidos a su conocimiento en los plazos que fija la ley o con la brevedad que su ministerio le permita.
D. Honores y prerrogativas de los jueces. La ECS tiene el tratamiento de Excelentísima y la ICA de Ilustrísima. Los
jueces letrados reciben la denominación de Señoría. Los jueces están exentos de toda obligación de servicio personal
que las leyes impongan a los ciudadanos chilenos.

16. Continuidad. Siendo la jurisdicción un Poder deber del estado, debe proveerse una contínua administración de
justicia. Ello se logra con dos instituciones: Subrogación e integración.
 Subrogación. Es el reemplazo automático que opera por el sólo ministerio de la ley, respecto de un juez o de
un tribunal colegiado, que está impedido para el desempeño de sus funciones. Respecto de los colegiados opera
la subrogación cuando TODO el tribunal está impedido o inhabilitados; si falta sólo un juez opera la integración.
La subrogación opera en caso de muerte, enfermedad, permiso administrativo, implicancia o recusación, retardo
o ausencia.

Juez de garantía. Si no hay otro juez del mismo juzgado que lo pueda subrogar, lo hará el juez de competencia común, de
la misma comuna o agrupación de comunas, y a falta de éste el secretario letrado del mismo. Si no es posible aplicar estas
reglas se subrogará por el juez de garantía más cercano, de jurisdicción de la misma ICA o el juez de competencia común
más cercano o el secretario letrado del mismo.
Juez del TOP. Cuando una sala TOP no pueda constituirse conforme a la ley por falta de jueces que la integren, subrogará
un juez del mismo TOP, y a falta de éste, uno de otro TOP de la misma jusridicción ICA. Si ello no es posible, lo subrogará
un JG de la misma comuna que no haya intervenido en la etapa de investigación.
Juez de letras. Será subrogado por el secretario letrado. Si no es abogado, solo puede dictar providencias de mera
substanciación.
Corte de Apelaciones. Si en una sala no queda miembro hábil, el conocimiento del asunto se deferirá a otra sala del mismo
tribunal, si no, a otra corte de acuerdo al listado art 216 COT.
Corte Suprema. Si hay inhabilidad de la totalidad de sus miembros será integrada por ministros de ICA Santiago, llamados
por antigüedad.

 Integración. Se trata del reemplazo por el solo ministerio de la ley, de uno o alguno, de los miembros de un
tribunal colegiado que estén impedidos o inhabilitados para el desempeño de sus funciones.
Cortes de apelaciones: Miembros no inhabilitados del mismo tribunal; Fiscales Judiciales; Abogados integrantes.
Designados anualmente. Una sala no podrá ser integrada por mayoría de abogados integrantes. Las partes podrán recusar a
un max de dos (total) sin expresión de causa antes del comienzo de la audiencia.
Corte Suprema: Si la falta o inhabilidad afecta a menos de la mayoría de los miembros o de la sala, se integra con:
Miembros no inhabilitados del mismo tribunal.
Fiscales.
Abogados integrantes. Designados por el PRep.
Si la falta o inhabilidad afecta a más de la mayoría de los miembros o de la sala, se integrará con ministros
de la ICA Santiago en orden de antigüedad.

LOS TRIBUNALES EN PARTICULAR


Art 5 COT “Los Tribunales Ordinarios de Justicia que integran el poder judicial son la CS, las Cortes de A, los Pdtes y
Ministros de Corte, los TOP, los J de Letras y los JG”.

a) Juzgados de Letras. Son tribunales ordinarios, unipersonales, letrados de derecho y permanentes, que ejercen
jurisdicción normalmente sobre el territorio de una comuna o agrupación de comunas y en los cuales reside la plenitud de
la competencia contenciosa y no contenciosa de 1ª instancia.
La función recae en el Juez de letras (SS), cuenta con un secretario y personal de secretaria variables.
Pueden ser de competencia común o en lo civil
 Común. 2 jueces, un administrador jefe, 5 adm 1ro…además los que tienen asuntos de familia cuentan a su
cargo con un consejero técnico. Uno de los jueces es presidente una vez por año, comenzando por el más
antiguo.
Organización. En unidades administrativas.
o De Sala. Org y asistencia a las audiencias.
o De Atención de Público.
o De administración de causas. Manejo y registro. Notificaciones y otros.
o De servicios. Soporte técnico y apoyo.
o Cumplimiento. Ejecución de las resoluciones y demás títulos.

Requisitos para ser juez de letras:


 Ser chileno.
 Tener el título de abogado.
 Haber cumplido satisfactoriamente con el programa de formación para postulantes al Escalafón Primario de la
Academia Judicial.
 Tener la experiencia profesional o funcionaria necesaria.
Esos requisitos también son aplicables para los JG y TOP.

Competencia de los Jueces de Letras:


1. En única instancia conocen de las causas civiles que no excedan de las 10 UTM (mínima cuantía).
2. En primera instancia conocen de las causas civiles contenciosas que exceden las 10 UTM y de las no contenciosas,
cualquiera sea su cuantía.
3. En primera instancia de las causas de minas (cualquiera sea su cuantía), juicios de hacienda, posesorios, distribución
de aguas y quiebras.
4. En primera instancia de las causas civiles inferiores a 10 UTM cuando sean partes o tengan interés los comandantes
en jefe, Minstros o Fiscales ECS o ICA, párrocos, cónsules, etc.

b) Juzgados de Garantía. Se trata de tribunales ordinarios, generalmente colegiados en su composición, pero siempre
unipersonales en cuanto a su funcionamiento, letrados, de derecho y permanentes, que ejercen sus facultades sobre una
comuna o agrupación de comunas y conocen en primera o única instancia de todos los asuntos penales.
Los JG tienen la misma categoría de los jueces de letras y en consencuencia, requieren ser abogados y haber aprobado un
curso habilitante que la Academia Judicial impartirá al efecto.
Tienen la plenitud de la competencia en única instancia para conocer de los asuntos penales que se contemplan en el CPP,
con excepción de aquellos que se entregan al conocimiento de los TOP. Excepcionalmente, conocen en primera instancia
de aquellos asuntos apelables.
Se clasifican en JG de comunas, agrupación de comunes, capital de provincia y de asiento de Corte. Su superior jerárquico
es la ICA respectiva.

Competencia:
 Es competente para conocer de los delitos que se produzcan en el territorio de su competencia. El delito se considera
cometido en el lugar donde se haya dado inicio a su ejecución. La competencia no se verá alterada por verse
comprometidos intereses fiscales.
 En general, el JG conoce de las diligencias previas al JO.
 Asegurar los derechos del imputado y demás intervinientes en el proceso penal.
 Dirigir personalmente las audiencias que procedan.
 Dictar sentencia en el procedimiento abreviado, como tribunal de primera instancia. También en el procedimento
simplificado.
 Conocer y fallar las faltas penales a través del procedimiento monitorio (faltas sin reclusión) y del procedimiento
simplificado; en ambos casos, en única instancia.
 Conocer y fallar las faltas e infracciones en la Ley de Alcoholes.
 Hacer ejecutar las condenas y medidas de seguridad, y resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución.
 Otorgar las respectivas autorizaciones cuando el MP desee realizar actuaciones que prive, restrinja o perturbe derechos
establecidos en la CP80.

c) T de Juicio Oral en lo Penal. Son tribunales ordinarios, colegiados en cuanto a su composición y funcionamiento,
letrados, de derecho y permanentes, que ejercen sus facultades sobre una comuna o agrupación de comunas, y conocen en
única instancia de los asuntos penales encomendados por el CPP.
Tienen la categoría de jueces de letras y requieren ser abogados que hayan aprobado el curso que imparte la Academia
Judicial al efecto.
El número de jueces que compone un TOP varía desde un mínimo de 3 jueces hasta un máximo de 27, y funcionan en Salas,
integradas por 3 de sus miembros. Sin perjuicio de lo anterior, podrán integrar también cada sala otros jueces en calidad de
alternos, con el sólo propósito de subrogar.
Estos tribunales hacen excepción al principio de sedentariedad, al permitir su traslado fuera del lugar donde ejercen su
función permitiendo la aplicación oportuna de la justicia penal.
Tienen competencia especial pues conocen de las materias que el CPP les encomiende exclusivamente. Son los encargados
de conocer y fallar las causas que lleguen al juicio oral.
Cada sala será dirigida por un juez presidente de sala. La integración de las salas se determinara por sorteo anual.
La distribución de causas se hará de acuerdo al procedimiento aprobado por el comité de jueces, a propuesta del juez
presidente.

Competencia:
 Conocer y juzgar las causas por crimen o simple delito, salvo aquellas cuyo conocimiento y fallo corresponda a los JG.
Es decir delitos de acción penal pública.
 Resolver la libertad o PP de los imputados puestos a su disposición.
 Resolver los incidentes que se produzcan durante el juicio oral.
 Conocer y resolver todas las cuestiones y asuntos que les encomiende la ley RPA.

El Comité de Jueces y la Organización Administrativa de los JG y TOP.


El Comité de Jueces existe en todos los TOP y en los JG en que sirvan más de 3 jueces, y se integra de la siguiente manera:
1) En los juzgados o tribunales integrados por 5 jueces o menos, el Comité se integra por todos ellos.
2) En los juzgados o tribunales integrados por más de 5 jueces, el Comité lo integrarán 5 jueces elegidos por la mayoría
del tribunal, cada dos años.
Los acuerdos se toman por mayoría de votos y en caso de empate, decidirá el juez presidente.

Facultades del Comité de Jueces:


 Aprobar anualmente el procedimiento objetivo y general de distribución de causas.
 Designar de entre una terna elaborada por el juez presidente, al admninistrador del tribunal.
 Calificar anualmente al administrador del tribunal y resolver sobre su remoción.
 Designar al personal del tribunal, de entre una terna elaborada por el administrador.
 Entre otras.

El juez presidente del Comité de Jueces se encarga de velar por el correcto funcionamiento del tribunal, y tendrá los
siguientes deberes y atribuciones:
 Preside el Comité de Jueces.
 Debe relacionarse con la Corporación Administrativa del PJud en todas las materias.
 Proponer al Comité de Jueces el procedimiento objetivo y general para la distribución de causas.
 Evaluar al administrador y calificar al personal teniendo a la vista la evaluación del administrador.
Unidades Administrativas:
1º. Sala: organización y asistencia en audiencias.
2º. Atención de público: proporciona atención, orientación e información al público.
3º. Servicios: necesidades materiales, físicas e informáticas del tribunal.
4º. Administración de Causas.
5º. Apoyo a testigos y peritos.

d) Tribunales Unipersonales de Excepción. Se trata de integrantes que forman parte de un tribunal superior colegiado, de
competencia territorial que sólo se constituyen para conocer de determinadas causas una vez que el conflicto en que deben
intervenir se ha suscitado. Son:
Ministro de Corte de A.
Presidente de la C de A de Santiago.
Ministro de la CS.
Presidente de la CS.

Competencia de un Ministro ICA como Tribunal Unipersonal


 Conoce en primera instancia de las causas civiles en que sean partes o tengan interés el PdteRep, ex Pdtes, Minstros,
Senadores, Diputados, Contralor Gral, etc.
 Conoce de las demandas civiles que se entablen contra jueces de letras para hacer efectiva la responsabilidad en el
ejercicio de sus funciones.

Competencia de un Ministro ECS como Tribunal Unipersonal


 Conocerá en primera instancia de los delitos de jurisdicción de tribunales chilenos, cuando puedan afectar las
relaciones internacionales de la República con otro Estado. Los recursos que se interpongan contra resoluciones de
este tribunal, serán conoceidos por una Sala de la ECS designada por el Pdte.
 Conocerá de la extradición pasiva.

Competencia del Pdte de la ICA Santiago como Tribunal Unipersonal


 Conocerá en primera instancia sobre causas de amovilidad de los Ministros ECS.
 Conocerá en primera instancia sobre las demandas civiles que se entablen contra Ministros o FJ ECS para hacer
efectiva su responsabilidad civil por actos cometidos en el desempeño de sus funciones.

Competencia del Presidente de la ECS como Tribunal Unipersonal


 Causas sobre amovilidad de los miembros de la ICA.
 Demandas civiles contra Ministros ICA por responsabilidad civil en el desempeño de sus funciones.

e) Las Cortes de Apelaciones. Son tribunales ordinarios, colegiados, letrados, de derecho y permanentes que normalmente
ejercen competencia de segunda instancia como superiores jerárquicos, y cuyo territorio jurisdiccional comprende una o
varias provincias o una región o parte de ella. Existen 17 ICA.
Están compuestas por un número variable de jueces llamados “ministros”, uno de los cuales es su Pdte. El presidente de
ICA dura un año, desde el 1º de marzo y se desempeña por los Ministros del Tribunal, turnándose por orden de antigüedad,
en la categoría correspondiente del escalafón. Son los superiores jerárquicos de los JG, Top y jueces de letras, y dependen
de la ECS.
También tienen fiscales judiciales y relatores.
Cuentan con un secretario que es Ministro de Fe pública, encargados de autorizar las providencias, despachos y autos que
emanen de la Corte.
Cada corte tiene el nº de empleados de secretaria que la ley determine.
Pueden tener funcionamiento ordinario y extraordinario, de acuerdo a si existe o no retardo. Existe retardo cuando dividido
el total de causas en estado de tabla y de las apelaciones que deban conocerse en cuenta, por el número de salas, el cuociente
es superior a 100. En el funcionamiento ordinario, es decir, cuando no hay retardo la ICA trabaja en Pleno, pero ello en la
práctica constituye la excepción.

En el funcionamiento extraordinario la ICA se divide en salas integradas por 3 miembros cada una. Para completar los
miembros, las salas se completan con FJ y abogados integrantes.

Competencia de la ICA
Única Instancia. En sala:
o Recurso de Casación en la forma contra sentencias dictadas por:
 Jueces de letras.
 Uno de sus ministros.
 Definitivas de 1ra instancia dictadas por jueces árbitros.
o Recurso de Nulidad. Sentencias D en materia penal, de acuerdo a la CPP.
o Recursos de Queja contra: jueces de letras, Policía Local, jueces arbitro, y demás órganos que ejerzan
jurisdicción dentro de su territorio.
o Recursos de hecho.
o Consulta en causas civiles.
o Extradición activa.
o Solicitudes sobre negación de ciertas actuaciones procesales.
o Recusaciones contra jueces de letras o uno de sus ministros.

Primera Instancia. En Sala:


o Recurso de amparo.
o Recurso de protección.
En Pleno:
o Procesos de amovilidad contra jueces de letras.
o Querella de capítulos.
o Desafuero.
o Ejercicio de facultades disciplinarias y económicas.

Segunda Instancia. En Sala:


o Apelación de causas de trabajo, familia, penales, civiles, etc.
o Apelación de ciertas sentencias de Juez de PLocal y Director del SII.
En Pleno:
o Juicios de amovilidad y demandas civiles contra Ministros y FJ de la ECS.

Tramitación ante las ICA. Cuando el asunto sometido a conocimiento de las ICA requiere tramitación antes de ser
resuelto, el asunto pasará a la “Sala Tramitadora”, que es la Primera Sala cuando la ICA se componga de varias salas. Sus
resoluciones pueden ser dictadas por un solo ministro. Si el asunto no requiere tramitación previa, o ésta ha sido cumplida,
el asunto deberá entrar a conocerlo en Sala o en Pleno, según corresponda.

Las ICA conocen de los asuntos sometidos a su decisión:


 En cuenta. Se informa a la Corte en forma privada y sin formalidad, ya sea por el relator o por el secretario, en
aquellas cuestiones de mera tramitación y cuando es la propia ley la que lo indica. No existe fijación en tabla
(sin perjuicio de la elaboración de la respectiva minuta de cuenta) y no habrá alegato de abogados.
 Previa Vista de Causa. El asunto procederá a fallarse una vez que se hayan cumplido los siguientes actos:
- Certificación de que la causa se encuentra en estado de relación, una vez que se han cumplido todas las
diligencias previas por la Sala Tramitadora.
- Decreto autos en relación y su notificación legal. La notificación del decreto autos en relación normalmente
se hace a través del estado diario, salvo que se trate de la primera notificación a la parte, caso en que será personal.
- Inclusión de la causa en tabla. La tabla será confeccionada con las causas que vayan quedando en estado de
tabla y no según el orden de su ingreso a la ICA. Excepcionalmente, existen causas que “gozan de preferencia
para su vista y fallo”. Esto significa que se incorporan con antelación a otras causas para su vista sin respetar el
orden de conclusión de su tramitación (alimentos provisionales, recusaciones, juicios sumarios, ejecutivos, penales,
etc)
Corresponde al Pdte de la ICA formar la tabla para la semana (tabla ordinaria). Se forma una tabla como tantas salas hayan
y las causas se distribuyen entre ellas por sorteo. Excepcionalmente no se sortean las “causas radicadas”, como los recursos
de amparos y las que hayan conocido anteriormente de la orden de no innovar. En causas penales, la radicación se produce
respecto a las apelaciones relativas a la libertad de los imputados u otras cautelares personales. Éstas se agregan
extraordinariamente a la tabla del día hábil a su ingreso o el mismo día, si fueren urgentes. (Tabla extraordinaria).

De este modo, el Pdte ICA debe confeccionar la tabla individualizando las causas con el caratulado, señalar el día en que
deberá verse y el número de orden que le corresponde. Suele agregarse el nombre del relator y mediante abreviaturas la
materia del recurso. La tabla debe fijarse en un lugar visible.

- Vista de la causa propiamente tal con alegatos y relación, si corresponde.


Por regla general, los asuntos jurisdiccionales se resuelven previa vista y los asuntos relativos a atribuciones disciplinarias,
económicas y conservadoras de los tribunales se resuelven en cuenta.

Para que se proceda a la vista de la causa el día fijado, es menester que previamente se instale el tribunal. La instalación
del tribunal, la hará el Pdte ICA llamando a los funcionarios que deben integrar cada sala y levantar un acta con la
instalación donde se indicará el nombre de los ministros asistentes e inasistentes.

Se iniciará la audiencia procediéndose a la vista de las causas de acuerdo al orden establecido en la tabla. Sin embargo, este
orden puede verse alterado por el retardo, cuando hayan causas con preferencia de vista o alguno de los abogados se
encuentre alegando en otra sala.

También es posible que se produzca la suspensión de la vista de la causa y que no se vea ese día. Ello puede impedirlo el
examen de las causas colocadas en lugar preferente de la tabla, falta de miembros del tribunal, muerte del abogado
patrocinante o de su cónyuge o parientes cercanos, o por solicitarlo así las partes. Cada parte puede hacer uso de este derecho
una sola vez, solicitándolo por escrito hasta las 12 horas del día hábil anterior a la audiencia correspondiente. En las causas
penales no procede la suspensión salvo por impedirlo el examen de las causas preferentes, solicitud de común acuerdo,
porque el abogado tenga otra vista o porque el tribunal lo ordene.

Llegado el momento en que deba iniciarse la vista de la causa se realizará el anuncio, que consiste en fijar el respectivo
número de orden que se mantendrá fijo hasta que se pase a otro asunto.

Anunciada la causa debe procederse a su relación. Previamente el relator debe informar a las partes en caso de que el
tribunal esté integrado por personas que no figuran en el acta de instalación para que puedan hacer valer sus implicancias y
recusaciones; asimismo, debe dar cuenta al tribunal de todo vicio u omisión sustancial que note en el proceso. Luego deberá
hacer la relación, entendida como la exposición oral y sistemática para informar suficientemente al tribunal del asunto
que debe resolverse. Ello se hará en presencia de los abogados que se hubieran anotado para alegar. En el proceso penal
no existe relación.
Concluida la relación, se dará inicio a los alegatos, que consisten defensas orales que pueden hacer los abogados
habilitados para el ejercicio de la profesión. También pueden hacerlo los postulantes de las CAJ. Durante la vista de las
causas está prohibido presentar defensas escritas o leer minutas; sin perjuicio de que al final del alegato, los abogados
puedan dejar a disposición del tribunal una minuta de su alegato.

Los abogados alegarán en el orden en que hayan interpuesto sus recursos. La duración de los alegatos se limitará a media
hora y en el caso de recursos de casación, a una hora. Con los alegatos finaliza la vista de la causa.

La omisión de la vista de la causa puede acarrear la nulidad del fallo vía casación en la forma, puesto que se trata de un
trámite esencial.

Finalizados los alegatos esta podrá ser fallada de inmediato o quedar en acuerdo. Ello ocurirrá cuando el tribunal decrete
una medida para mejor resolver, el tribunal mande a informar en derecho o el tribuna resuelve dejarla en acuerdo para hacer
un mejor estudio de ella. Las causas civiles deben fallarse en un plazo no superior a 30 o 15 días y tratándose de causas
penales, éstas serán falladas de inmediato y si ello no fuere posible, en un día y hora en que dará a conocer a los intervinientes
en la misma audiencia.

Los acuerdos en las ICA se toman con los jueces que hayan asistido a la vista de la causa. Si ello no fuera posible por
enfermedad, muerte o destitución se procederá a una nueva vista. Los acuerdos se toman por mayoría absoluta de votos y
se designará a un ministro redactor de la sentencia. El fallo llevará el nombre de su redactor y de los ministros que hayan
sostenido una opinión contraria.

d) Corte Suprema. Es el de más alta jerarquía y tiene la superintendencia directiva, económica y correccional de todos los
tribunales de la nación, salvo el constitucional, Tricel, Trib Electorales Regionales y TM en tpos de Guerra.
Es un tribunal ordinario, permanente de carácter colegiado, letrado y de derecho, que ejerce jurisdicción sobre todo el
territorio de la república y funciona, al igual que las C de A en pleno y en salas y conoce los asuntos en cuenta y previa vista
de causa.
Su labor fundamental es conocer los recursos de casación en el fondo y los recursos de revisión.

Conformación:
- Presidente, nombrado por la misma Corte entre sus miembros, cada dos años.
- 21 Ministros.
- Fiscal Judicial.
- 8 Relatores.
- Secretario, pro-secretario y personal de secretaria.

Funcionamiento. La ECS funciona ordinariamente dividida en tres salas especializadas o en pleno. Extraordinariamente,
funciona en 4 salas especializadas; ello será determinado por un auto acordado de la misma ECS. Las salas deberá funcionar
con no menos de 5 ministros cada una, y el pleno con la concurrencia de a lo menos 11 de sus miembros. No puede haber
mayoría de abogados integrantes.
Tramitación. Corresponde al presidente, no existe sala tramitadora, debiendo despachar la cuenta diaria y dictar los decretos
de mera sustanciación. El conocimiento podrá hacerse previa vista o en cuenta.
Las causas no se sortean para tabla, sino que el presidente las asigna de acuerdo a la especialización de cada sala. El primer
día hábil de marzo de cada año el Pdte debe hacer su cuenta pública.

Competencia de ECS:
o Sala.
 Única instancia.
 Recurso de casación en el fondo.
 Recurso de casación en la forma, contra stcia dictada por C de A o Trib Arbitral de 2da
instancia, constituida por árbitros de d°, en que hayan conocido negocios de competencia de
dichas cortes.
 R de Nulidad contra stcia definitiva, cuando le corresponda de acuerdo a la ley Procesal Penal.
 Recurso de Queja. Aplicación medida disciplinaria. Pleno.
 Recurso de revisión.
 Solicitudes de acuerdo a la Ley procesal, para determinadas actuaciones. Negarse a
proporcional información, oponerse a la entrada o registro de ciertos lugares, etc.
 Segunda Instancia.
 Apelaciones contra stcias de C de A, en los Rec de Amparo.
 Apelaciones contra stcias de C de A, en los Rec de Protección.
 Resoluciones sobre causas civiles contra miembros o fiscales de ICA.
 Resoluciones que recaigan sobre, Querella de Capítulos.
 Recurso de Queja en juicio de cuentas contra stcias de 2da instancia dictadas con falta y abuso.
Todos los asuntos que las leyes especiales les encomienden y que no estén expresamente entregados al pleno.
o Pleno.
 Apelaciones de desafueros a Senadores y Diputados.
 Apelaciones en juicios de amovilidad conocidos en primera instancia por las ICA o el Pdte ECS.
 Apelaciones a calificaciones efectuadas por C de A o por Fiscal Judicial.
 Ejercer facultades administrativas disciplinarias y económicas, sin perjuicio de las entregadas a las
salas.
 Efectuar calificaciones anuales a los Ministros de C de A y funcionarios de CSup.
 Informar al PRep, cuando solicite informes sobre la administración de justicia.
 Informar modificaciones que se propongan a la LOC, relativa a la org y atribuciones de los T.
 Conocer y resolver la concesión o revocación de la libertad condicional, en los casos en que se
hubiere impuesto el presidio perpetuo calificado.
 Contiendas de competencia que se susciten entre autoridades políticas o administrativas y los
tribunales inferiores de justicia.
 Reclamación por pérdida de la nacionalidad.
 Asuntos que las leyes especiales les encomienden expresamente.

ARBITRAJE.
Concepto. Los tribunales arbitrales son aquellos servidos por jueces árbitros. Art 222 COT “Se llaman árbitros los jueces
nombrados por las partes, o por la autoridad judicial en subsidio, para la resolución de un asunto litigioso”.

Por regla general, las partes pueden designar el número de partes que deseen para la resolución del conflicto.

Clasificación de los árbitros en cuanto a las materias en que puede recaer el arbitraje:
a) Arbitrajes Prohibidos. Son aquellas que no pueden someterse a arbitraje, sino que deben ser resueltas por la
justicia ordinaria porque normalmente puede estar comprometido el interés gral. Si ocurre que un árbitro es
designado para la resolución de una de estas materias, NO TENDRÁ JURISDICCIÓN y menos competencia. Las
materias de arbitraje prohibido son:
 Cuestiones que versen sobre alimentos.
 Cuestiones sobre separación de bienes.
 Causas criminales.
 Causas de policía local.
 Causas en que deba ser oído el FJ.
b) Arbitraje Obligatorio o forzoso. Las materias de arbitraje forzoso son de exclusiva competencia del árbitro, sin
perjuicio de que los interesados puedan resolverlos por si mismos de común acuerdo, cuando todos los interesados
tengan la libre disposición de sus bienes. Las materias de arbitraje forzoso son:
 Liquidación de sociedad conyugal, colectiva civil, encomandita civil y de las comunidades.
 La partición de bienes.
 Las cuestiones a que diere lugar la presentación de cuenta del gerente o liquidador de las sociedades y demás juicios
de cuentas. Se refiere específicamente a las objeciones que se realicen respecto de una cuenta.
 Las diferencias que se produzcan entre los socios de una sociedad anónima, colectiva o encomandita comercial.

c) Arbitraje facultativo. Aquellos que las partes pueden o no someter a arbitraje según les parezca. Es la regla general,
puesto que las partes pueden someter voluntariamente todos los conflictos rrespecto de los cuales el legislador no
lo hubiera prohibido o de los cuales el legislador haya establecido obligatoriamente que deben ser sometidos a
arbitraje. SIEMPRE TIENE SU FUENTE EN LA VOLUNTAD DE LAS PARTES.

FUENTES DEL ARBITRAJE.


a) La Ley. La ley es una fuente remota del arbitraje, por cuanto se limita a establecer su procedencia.

b) El Testamento. El testador puede hacer la partición en su mismo testamento o designar en este instrumento a la
persona que efectuará la partición. Sin perjuicio de lo anterior, debemos tener presente que en la partición prima el
principio de la autonomía de la voluntad y los herederos podrían efectuar la partición de común acuerdo. Incluso,
pueden impugnar la designación del árbitro hecha por el testador por estar afectado por alguna causal de implicancia
o recusación.

c) La resolución judicial. Es una fuente supletoria de la voluntad de las partes en cuanto a la designación del árbitro.
En el arbitraje forzoso las partes tienen la obligación de someter el asunto al conocimiento de un árbitro. Si las
partes no llegan a acuerdo en la designación del árbitro, opera la resolución judicial. Tratándose del arbitraje
facultativo, el origen puede ser el compromiso o la cláusula compromisoria. Si el árbitro designado mediante
compromiso no acepta el cargo, éste no produce sus efectos y el conflicto vuelve a conocimiento de los tribunales.
En la cláusula compromisoria el árbitro se designa con posterioridad a la celebración del acto; si las partes no llegan
a acuerdo en la persona del árbitro, también opera la resolución judicial como fuente.

d) Voluntad de las partes. Se manifiesta en el sentido de sustraer el asunto de la jurisdicción ordinaria y entregarlo a
la decisión de un juez árbitro. En el arbitraje facultativo, la voluntad de las partes se manifiesta mediante el
compromiso y la cláusula compromisoria.

Contrato de compromiso. Convención por la cual, las partes sustraen determinados asuntos litigiosos, presentes o futuros,
del conocimiento de la Jción Ordinaria y lo someten al conocimiento y fallo de uno o más árbitros que señalan en el mismo
acto.

Características del Compromiso:


 Es una convención que requiere el consentimiento de todas las partes para sustraer el conocimiento de un conflicto
de la justicia ordinaria y someterlo al conocimiento de un árbitro.
 Es una convención solemne, puesto que el COT establece que debe hacerse por escrito.
 Es una convención nominada.
 Es una convención intuito persona.

Elementos del Compromiso o convención de arbitraje.


1) El consentimiento. Debe contarse con el consentimiento unánime de las partes interesadas en el litigio.
2) La capacidad. Para nombrar un árbitro arbitrador es necesario ser mayor de esas y tener la libre administración de
los bienes. Los incapaces no pueden nombrar este tipo de árbitros ni aún por su representante legal.
Para nombrar un árbitro mixto, pueden hacerlo los representantes legales de un incapaz, previa autorización judicial.
Para nombrar un árbitro de derecho se requiere capacidad de ejercicio; los incapaces podrán nombrar a través de su
representante legal, sin necesidad de contar con autorización judicial para ello.
3) Objeto lícito. Las partes no pueden nombrar árbitros para el conocimiento de materias de arbitraje prohibido.
4) Solemnidad. El compromiso es una convención solemne que requiere que se celebre por escrito; ya sea por escritura
pública o instrumento privado, o incluso inserta en la claúsula de un contrato.

Requisitos de la Esencia, la Naturaleza y Accidentales:


A. Elementos de la esencia.
1º. Nombre y apellido de las partes.
2º. Nombre y apellido del o los árbitros.
3º. Determinación del asunto sometido al juicio arbitral.

B. Elementos de la naturaleza.
1º. Facultades con que se nombra al árbitro; si las partes no lo señalan se entiende que es como árbitro de derecho.
2º. Lugar y tiempo en que debe desarrollarse el arbitraje. Si no se expresa lugar, se entenderá que deberá desarrollarse en
el lugar donde se ha celebrado el compromiso; si no se expresa tiempo, se entenderá que el árbitro debe avacuar su encargo
en el término de dos años desde la aceptación. Este plazo puede ser prorrogado y suspenderse cuando el conocimiento de
los autos se haya elevado a un tribunal superior.
3º. Número de árbitros para la resolución del conflicto.
4º. El procedimiento al que debe sujetarse el árbitro. Si no lo señalan las partes, la ley establece las normas mínimas de
procedimiento (oir a los interesados, recibir y agregar al proceso los instrumentos que le presenten, dar su fallo conforme a
la prudencia y la equidad).
5º. Los trámites que se considerarán esenciales. Ello para efectos de recurrir de casación en la forma contra la sentencia
de un árbitro arbitrador. Si no se mencionan los únicos trámites esenciales son el emplazamiento de las partes y la agregación
de los instrumentos presentados oportunamente.

C. Elementos accidentales. Renuncia a los recursos, o reserva del recurso de apelación en contra de la resolución de
árbitros arbitradores, designando quienes conocerán del recurso de apelación. La renuncia a los recursos nunca
puede contemplar la casación en la forma ni al recurso de queja, por más amplia y general que sea.

Terminación del Compromiso.


1. El modo normal de término del compromiso será por el cumplimiento del encargo dictando la sentencia dentro del
plazo. El árbitro también puede conocer de la ejecución de la sentencia si se lo requiere el litigante y aun le resta
plazo para desempeñar el compromiso.
2. Si el árbitro fuera injuriado o maltratado por alguna de las partes.
3. Si las partes concurren ante otro árbitro o a la justicia ordinaria para la resolución del conflicto.
4. Si el árbitro contrae enfermedad que le impida seguir desempeñándose, debe ausentarse por largo tiempo o por
muerte. El compromiso es un contrato intuito persona.
5. Por revocación de las partes de común acuerdo.

Cláusula compromisoria. Es un contrato mediante el cual se sustrae el conocimiento de determinados asuntos litigiosos
de los tribunales ordinarios, actuales o futuros, para entregarlos a la decisión de un árbitro que no se designa en ese instante,
pero que las partes se obligan a designar con posterioridad.

Características de la Cláusula Compromisora como contrato.


 Es un contrato procesal autónomo, que genera la obligación de designar al árbitro.
 No es intuito persona, como el compromiso, puesto que lo relevante en la cláusula compromisoria no es la persona
del árbitro, sino la sustracción del conocimiento de un asunto de los tribunales ordinarios.
 Es un contrato consensual.

Elementos de la Esencia, de la Naturaleza y Accidentales de la Cláusula Compromisoria:


A. Elementos Esenciales.
1º. Nombre y apellido de las partes.
2º. Determinación del asunto sometido al juicio arbitral.
3º. Sustracción de un conflicto del conocimiento de la justicia ordinaria y la obligación de someterlo a la resolución de un
árbitro que se designará con posterioridad.

B. Elementos de la Naturaleza. No tiene elementos de la naturaleza, puesto que es un contrato innominado. Sin
embargo, se ha entendido que se le aplicann las mismas reglas del compromiso (facultades del árbitro, lugar y
tiempo en que debe desarrollar el encargo, número de árbitros, procedimiento, trámites esenciales).

C. Elementos Accidentales. Los que las partes estimen en virtud del principio de autonomía de la voluntad.

Terminación de la cláusula compromisoria:


1) Mutuo acuerdo de las partes.
2) Cumplimiento del encargo.
3) Transacción u otro equivalente jurisdiccional.
4) Declaración de quiebra.

Contrato de Compromisario. Es aquel por el cual una persona se obliga a desempeñar el cargo de árbitro entre personas
que litigan, y éstos a remunerar sus servicios con un honorario.
Generalmente este contrato no se celebra y se entiende celebrado cuando el árbitro acepta el cargo. Si se producen diferencia
en el cobro de los honorarios entre el árbitro y las partes, lo resolverá la justicia ordinaria a través del juicio de cobro de
honorarios.

Nombramiento del árbitro:


Tratándose de un arbitraje forzoso, las partes deben designarlo de común acuerdo o acudir a la justicia ordinaria para su
designación. La fuente del arbitraje es la ley.
Tratándose de un arbitraje facultativo, tendremos que atender si la fuente del arbitraje es el compromiso o la cláusula
compromisoria.
En el compromiso no se requiere nombrar al árbitro, puesto que éste se encuentra designado con anterioridad. Pero procede
una presentación a la justicia ordinaria para que ordene notificarlo a fin de que acepte o rechace el cargo.
En la cláusula compromisoria, se debe solicitar al tribunal que cite a audiencia para que se designe el árbitro de común
acuerdo o si no lo hay, sea nombrado por la justicia ordinaria. La designación no podrá recaer, sobre los dos primeros que
hubieren propuesto, debe nombrar solo uno, a menos que las partes estén de acuerdo en nombrar más y debe respetar todas
las condiciones que acordaran las partes, en la cláusula compromisoria o en el comparendo.

Efectuado el nombramiento, procede su notificación. El árbitro debe aceptar el cargo y jurar desempeñarlo con la debida
fidelidad y en el menor tiempo posible. La notificación se realiza personalmente y no existe inconveniente en que el árbitro
manifieste al receptor si acepta o no el cargo. Si acepta, debe jurar. También puede jurar ante el secretario del tribunal
cuando se reserva aceptar con posterioridad.
El juramento del árbitro es un requisito de validez del arbitraje y si se omita conlleva su nulidad.
TIPOS DE ÁRBITROS. O calidad de los jueces considerando sus atribuciones. Su importancia radica en el procedimiento,
forma en que dictarán sentencia y capacidad de las partes para otorgar una u otra calidad. Estos pueden ser de derecho,
arbitro arbitrador y mixto:
a) Árbitros de Derecho. Falla con arreglo a la ley y se somete, tanto en la tramitación como en el pronunciamiento de la
sentencia a las reglas de los jueces ordinarios, según la naturaleza de la acción deducida.

b) Árbitros arbitradores o amigables componedores. Aquel que falla con arreglo a la prudencia y equidad, no está
obligado a ajustarse en el procedimiento y fallo a otras reglas que las señaladas por las partes, en el acto constitutivo
de compromiso. Si las partes no señalan nada, sólo tendrá que sujetarse a las normas mínimas, art 636:
- Oír a los interesados.
- Recibir y agregar las presentaciones.
- Recibir la causa a prueba, si es necesario.
- Practicar las diligencias que estime necesarias.
- Practicar solo o con Ministro de Fe los actos que decrete.
- Consignar por escrito los hechos y cuyo testimonio exigan los interesados, si son necesarios para el fallo.
- Dictar stcia en el sentido que la prudencia y equidad le dicten.

c) Árbitros mixtos. En los casos en que la ley lo permita podrán concederse al árbitro de derecho, facultades de
arbitrador, en cuanto al procedimiento y limitarse, al pronunciamiento de la sentencia definitiva, la aplicación
estricta de la ley. Tramitará como los arbitradores y fallará como árbitro de d°.

Requisitos para ser árbitros:


 Ser mayor de edad.
 Tener la libre disposición de sus bienes (capacidad de ejercicio).
 Saber leer y escribir.
 Para ser árbitro de derecho, se requiere ser abogado.

No pueden ser árbitros:


 Partes del litigio.
 Juez que conoce actualmente de la causa.
 Los fiscales judiciales ni los notarios.

Procedimento arbitral. A él deben sujetarse los árbitros mixtos y los árbitros arbitradores si las partes no le han señalado un
procedimiento específico (los árbitros de derecho deben sujetarse al procedimiento de los tribunales ordinarios, de acuerdo
a la naturaleza de la acción deducida). La primera resolución del árbitro después de haber aceptado el cargo y prestado
juramento, será citar a las partes a una audiencia para determinar las partes, el conflicto y el procedimiento.
- Notificaciones. Personalmente o por cédula, salvo que las partes acuerden otra por unanimidad. No hay E diario.
- Ministro de fe. Actuario, lo designa el árbitro, sin perjuicio de la inhabilidades que las partes puedan hacer valer.
Gralmente secretarios, receptores y notarios, salvo que no exista o esté inhabilitado.
- Testigos. Solo aquellos que presten declaración voluntaria, pues carece de imperio. Si no concurre debe pedir al T°
ordinario que practique la diligencia acompañando los antecedentes, el que podrá tomarla o cometerla al árbitro asistido
de un ministro de fe.
- Exhortos. Cada vez que necesite la colaboración del T° ordinario, acompañando los antecedentes necesarios.
- Pluralidad de árbitros. Todos deben concurrir al pronunciamiento de la sentencia como a cualquier otro acto de la
substanciación del juicio, a menos que las partes acuerden otra cosa. De no existir mayoría en el pronunciamiento de
la sentencia o resolución habrá que distinguir si es o no apelable.
 No apelable en arbitraje voluntario. Queda sin efecto el compromiso.
 No apelable en arbitraje forzoso. Se nombran otros árbitros.
 Apelable. Cada opinión es una resolución distinta y se eleva al T de alzada para que resuelva.
RECURSOS.
- Árbitros de D° y mixtos. Las stcias son susceptibles de apelación y casación en la forma y fondo. Conoce el T°
ordinario que corresponda o el que se hubiera establecido por las partes como T arbitral de 2da Instancia. Las partes
mayores de edad pueden renunciarlos. También procede el recurso de queja ante la ICA respectiva del lugar donde
se celebró el compromiso.
- Árbitros arbitradores.
o Apelación. Por regla general no procede. Procede sólo cuando las partes en el compromiso se reservan el
recurso para otros árbitros del mismo carácter que designan, es decir, ante un tribunal de árbitros
arbitradores de segunda instancia.
o Casación en la forma. Conoce el T° ordinario que corresponda, salvo que las partes lo hubieren renunciado
o sometido al conocimiento de otro tribunal arbitral. Procede por infracción de los trámites esenciales que
hayan establecido las partes y si no hubieren establecido trámites esenciales por falta de emplazamiento de
las partes y no agregar documentos al proceso.
o Casación en el fondo. No procede pues nunca habrá infracción de ley.
o Recurso de queja. Procede contra la sentencia definitiva conjuntamente con el recurso de casación en la
forma.

LAS SENTENCIAS ARBITRALES


- Árbitros de D° y mixtos. En cuanto a su ejecución se debe distinguir:
 No son Stcia Definitiva. El árbitro ordena su ejecución.
 Sentencia definitiva.
Plazo de nombramiento de A. vencido. Tribunal ordinario.
Arbitro vigente. Ante el árbitro o T° ordinario, salvo que exija procedimiento de apremio o cumplimiento de
otra medida compulsiva, o si afecta a terceros, sólo ante T° Ordinario.
- Árbitros arbitradores. En cuanto al cumplimiento, se aplican las mismas normas que los árbitros de D° y en cuanto
a su contenido, es requisito:
o Designación de las partes litigantes.
o Enunciación breve de las peticiones del dte.
o Enunciación breve de las alegaciones del ddo.
o Razones de prudencia y equidad que fundamentan el fallo.
o Decisión del asunto.

ÁRBITROS TRIBUNALES ORDINARIOS


Son fuentes la ley (porque reconoce su existencia), la La ley es la fuente directa e indirecta.
voluntad de las partes.
Son tribunales accidentales pues se consituyen para Son tribunales permanentes, siempre a disposición de la
resolver un conflicto específico y determinado; no son comunidad, ejerciendo la función jurisdiccional.
permanentes y se desempeñan en forma transitoria.
Los árbitros de derecho son letrados, pero los árbitros Son tribunales letrados.
arbitradores pueden ser legos.
Su competencia es restringida puesto que solo pueden Tienen un ámbito amplio de competencia, que está
conocer y resolver el conflicto específico que se ha determinado por la ley.
sometido a su conocimiento por ley, compromiso o
cláusula compromisoria.
El procedimiento aplicable para los árbitros de derecho Aplican únicamente el procedimiento establecido en la ley,
es el establecido en la ley, según la acción deducida. Los de acuerdo con la naturaleza de la acción deducida.
árbitros arbitradores y mixtos pueden actuar según el
procedimiento que las partes le establezcan, aplicando
supletoriamente las normas mínimas aplicables.
Los árbitros NO tienen facultad de imperio; si Poseen facultad de imperio.
requieren de alguna actuación coactiva deberán
recurrir a los tribunales ordinarios. Respecto a la
ejecución de la sentencia éstos pueden ejecutarla
siempre que no haya vencido el plazo por el cual fue
nombrado.
PROCEDIMIENTO ÁRBITRO DE DERECHO PROCEDIMIENTO ÁRBITRO ARBITRADOR
Las notificaciones deben hacerse personalmente o por cédula, En la forma que las partes indiquen; si nada establecen, se hará
toda vez que no existe estado diario. personalmente o por cédula.
Es obligatoria la designación de un ministro de fe, para La designación de un ministro de fe es facultativa.
autorizar las resoluciones del árbitro.
La sentencia debe cumplir con los requisitos del 170 CPC. La sentencia debe contenener la designación de las partes
litigantes, enunciación de las peticiones, alegaciones del
demandado, razones de prudencia o equidad que sirvan de base
al pronunciamiento del fallo y la decisión del asunto
controvertido.

LA PRUEBA Y LOS MEDIOS DE PRUEBA EN PARTICULAR.


Normalmente sólo recae sobre hechos; el derecho no se prueba pues se presume que el juez lo derecho, excepcionalmente
en el caso de D° extranjero o de la costumbre cuando ella constituye derecho. Los hechos controvertidos son aquellos que
una parte afirme y la otra no admite. Éstos son aquellos que deben probarse.

Concepto de Prueba. Es la acción y el efecto de probar, que es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad
de una afirmación. La prueba es un conjunto de actos procesales que se realizan en el proceso para permitir al tribunal
alcanzar la convicción necesaria para la resolución del conflicto.

Acepciones de la palabra prueba: como medio de prueba, como el período u oportunidad para rendir la prueba, como la
acción o el acto mismo de probar.

La Verdad: todo tribunal busca el establecimiento de la verdad durante el proceso. En este sentido, podemos distinguir:
1. Verdad Real: se busca cuando el tribunal no está enmarcado en normas rígidas para apreciar libremente los hechos.
Es la verdad que normalmente se busca dentro y fuera del expediente, concordante con un sistema probatorio de
libre convicción.
2. Verdad Material: se busca cuando el tribunal se encuentra enamrcado en un sistema que determina cuáles son los
medios de prueba, la oportunidad para hacerlos valer, el procedimiento para rendirla y el valor. El tribunal
únicamente extrae la verdad del expediente, concordante con un sistema de prueba tasada.

Existe un verdadero derecho a la prueba que puede considerarse como dentro del derecho a la defensa o independiente de
éste, pero en cualquier caso es un presupuesto necesario del debido proceso.

Carga. Art 1698 CC “incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o estas”. Excepcionalmente la
ley invierte el peso de la prueba en determinadas ocasiones. Determinar a quién pertenece la carga de la prueba es útil tanto
para el juez, para saber a qué litigante atribuir las consecuencias de la falta de prueba sobre un punto, y en relación a las
partes, para saber quién debe probar un determinado hecho si no quieren sufrir dichas consecuencias.

Por tanto, el demandante tiene la carga de probar los hechos que configuran su pretensión, y que ha señalado en la demanda.
El demandado, a su turno, deberá probar los hechos que configuran sus excepciones. En el proceso civil el objeto de la
prueba son los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que el tribunal haya determinado como tales en la
resolución que recibe la causa a prueba. La recepción de la causa a prueba y, por lo tanto, es un trámite esencial, y junto con
establecer el objeto de la prueba permitirá abrir el término probatorio:

 Hecho sustancial: aquel que forma de manera tan esencial el conflicto, que sin su prueba no es posible adoptar
resolución alguna.
 Hecho pertinente: no integra se forma esencial el conflicto, pero se vincula a él y es necesario para la resolución.
 Hecho controvertido: es aquel respecto del cual existe discrepancia entre las partes.
El objeto de la prueba se genera a través de los escritos del período de discusión: demanda, contestación, réplica, dúplica, y
los relativos a la reconvención, cuando proceda. Excepcionalmente podrá rendirse prueba sobre hechos ocurridos con
posterioridad al período de discusión, mediante la ampliación de la prueba.

En el proceso penal, se ha señalado que no se puede hablar de carga de la prueba, pero en cualquier caso el imputado no
debe probar su inocencia. El fiscal en su acusación y el querellante en su acusación particular deberán ofrecer la prueba para
acreditar los hechos en que se fundan sus respectivas acusaciones. El objeto de la prueba está dado por todos los hechos y
circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento. Para estos efectos, se entiende
como hecho pertinente toda prueba que verse sobre hechos contenidos en la acusación.

Hechos que no deben probarse:


1. Hechos consentidos. Cuando el demandado se allana a los hechos o no los contradice, el tribunal manda a oir
sentencia, una vez evacuado el trámite de a réplica. No se justifica la recepción de la causa a prueba para establecer hechos
en los cuales las partes están de acuerdo. Si el allanamiento es parcial, se recibirá la causa a prueba respecto de los hechos
sobre los cuales no recae el allanamiento. El mandatario judicial requiere facultades especiales para allanarse.

En el proceso penal, una especie de hecho consentido se encuentra en la posibilidad de que en la APJO se celebren
convenciones probatorias entre las partes.

2. Hechos evidentes. Se vinculan con el progreso de la ciencia y ciertos conocimientos incorporados al acervo
cultural del juez, como también con las máximas de experiencia.

3. Hechos notorios. Aquellos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado
círculo social, en el tiempo en que se produce la decisión. Se trata de circunstancias fácticas que son parte del acervo de una
comunidad en un tiempo y espacio determinados.
En el proceso civil, la ley faculta al tribunal para resolver de plano aquellas peticiones que se funden en el hecho notorio.
Ello deberá señalarlo en la resolución que recibe la causa a prueba.
En el proceso penal, la prueba rendida sobre el hecho notorio debe ser excluida en la APJO.

4. Hechos presumidos. La presunción tiene como elemento un hecho base o conocido, el cual mediante una
actividad racional, lleva a determinar un hecho desconocido. Las presunciones pueden ser:
 Presunciones Legales. Es el legislador quien establece un hecho presumido, partiendo de un hecho base. Pueden
ser de derecho, cuando no admiten prueba en contrario, o simplemente legales, cuando es posible rendir prueba a fin de
destruir el hecho presumido.
 Presunciones Judiciales. Son aquellos hechos que deduce el juez de ciertos antecedentes que constan en el
proceso. Las reglas al respecto, se determinan en:
1712 CC: para constituir plena prueba las presunciones judiciales deben ser graves, precisas y concordantes. Deben ser
dos o más.
426 CPC: una sola presunción puede constituir plena prueba cuando, a juicio del tribunal, tenga caracteres de gravedad y
precisión suficientes para formar su convencimiento.
La limitación consiste en que no pueden probarse mediante presunciones los actos o contratos que requieran solemnidad.

En el proceso penal no se regulan las presunciones legales ni judiciales, pues que rige el sistema de la sana crítica. No se
admiten las presunciones de derecho en materia penal.

5. Hechos negativos. El hecho negativo invierte la carga de la prueba.

Limitaciones a la Prueba. Se trata de aquellos casos en que el sistema probatorio impide la utilización de un medio de
prueba:
1º. En el proceso civil, los únicos medios de prueba son los enumerados taxativamente en la ley, de modo que las partes
no pueden realizar actividad probatoria que no se encuentre legalmente autorizada. Aquellos medios que se hayan
generado por el avance de la tecnología deben asimilarse a uno de los medios autorizados por la ley para poderlos
hacer valer en juicio.
En el proceso penal puede probarse por cualquier medio producido e incorporado en conformidad a la ley. El
tribunal determinará la forma de incorporarlo al procedimiento, adecuándolo al medio de prueba más análogo.
2º. No es posible la utilización de un medio de prueba que la ley haya señalado para ciertos y determinados casos o
procesos, como por ejemplo, la limitación a la prueba de testigos cuando se trate de una obligación que exceda las
2 UTM.
3º. La prueba puede ser excluida por razones de impertinencia o inutilidad. En el proceso penal, precisamente esta es
una de las actividades que se realizarán en la APJO.
4º. La prueba ilícita es prueba prohibida. Es prueba ilícita aquella obtenida por medios ilícitos, recogida con
infracción a las leyes y normas constitucionales. La prueba ilícita es inadmisible en el proceso, aun cuando verse
sobre hechos relevantes y pertinentes. En el proceso penal, la prueba ilícita debe ser exlcuida en la APJO.

Valoración. El juez debe determinar la eficacia que tienen los medios que se le han presentado para formar su convicción.
El art 341 señala la disponibilidad de la prueba, determinando si los medios que establece la ley, son ampliables o no por
otros.
Por último se establece su apreciación comparativa, señalando de entre ellos a cual debe darse preferencia. El art 428 señala
que entre dos o más pruebas contradictorias y a falta de ley que resuelva los tribunales preferirán el que crean más conforme
a la verdad.

Sistemas de valoración de la prueba.


Los diversos sistemas de valoración de la prueba determinan el valor que cada medio de prueba tiene, los medios que se
excluirán para la prueba de ciertos hechos y la valoración comparativa de los diversos medios de prueba.

o Legal o Tasada. La valoración es hecha por la ley, señalando al juez el criterio que debe seguir en cada
caso. Este sistema se caracteriza por la existencia de leyes reguladoras de la prueba que establecen tanto los medios de
prueba de que se pueden valer las partes, el valor de cada uno de ellos, la forma en que las partes deberán rendir su prueba
y la manera en que el tribunal debe apreciarlos.

Este es el sistema que utiliza nuestro proceso civil.


1) Los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicio son: instrumentos, testigos, confesión de parte, inspección
personal y presunciones. (341 CPC).
2) Se regula la forma en que debe rendirse cada uno de estos medios de prueba.
3) La oportunidad de rendirla es durante el término probatorio.
4) El valor probatorio y la apreciación o ponderación que debe hacer el tribunal en cada caso:
 Examinar si existe disposición que disponga que un medio de prueba específico dará por probado ese hecho con
exclusión de los demás.
 Examinar si la ley excluye un determinado medio de prueba.
 Examinar si el hecho que se intenta probar está asistido por una presunción simplemente legal o de derecho.
 Examinar si existe confesión de parte sobre hechos personales.
 Si sobre el punto recaen pruebas de distinto valor, deberá atenerse a la calidad de medio de prueba, el número de ellos.
 El tribunal esta facultado para elegir el medio de prueba que considere más conforme a la verdad, si el hecho ha recibido
prueba contradictoria.

La infracción a las normas reguladoras de la prueba es atacable por casación en el fondo.


o Libre o íntima convicción. No necesariamente se sustenta en la prueba rendida, el juez adquiere
convencimiento con la prueba, fuera de ella o en su contra.

o Sana crítica. Corresponde al correcto entendimiento humano. Se basa en criterios de lógica y experiencia.
El sistema de la sana crítica es un sistema de valoración libre de la prueba, que reconoce dos limitaciones fundamentales:
 El juez debe actuar de acuerdo a las leyes de la lógica.
 El juez debe aplicar las máximas de experiencia.

Es el sistema que utiliza nuestro sistema procesal penal. Por regla general, este sistema no puede revisarse a través de la
casación en el fondo.
El proceso civil reconoce la sana crítica en ciertas instituciones:
 En juicios de policiía local y de arrendamiento se permite apreciar la prueba según las reglas de la sana crítica.
 La fuerza probatoria del dictamen de peritos también puede apreciarse según las reglas de la sana crítica.

SISTEMA DE PRUEBA LEGAL SISTEMA LIBRE CONVICCIÓN SISTEMA DE SANA CRÍTICA


Los límites para apreciar la prueba No existen límites objetivos para la Los límites en la apreciación de la prueba
están señalados en la propia ley. apreciación de la prueba. están dados por los principios lógicos y las
máximas de experiencia.
Es el legislador quien tasa la prueba. El juez valoriza la prueba, sin existencia de El juez valoriza la prueba, teniendo como
límites. límite las máximas de experiencia y la
lógica.

PROCEDIMIENTO CIVIL PROCEDIMIENTO PENAL


El objeto de la prueba es las afirmaciones de las partes. El objeto de prueba son los hechos, cosas, lugares, personas y
todo conforme a lo sostenido en la acusación.
Se aplica la carga de la prueba. Se aplica el indubio pro reo.
Existen medidas para mejor resolver que permiten la No existen las medidas para mejor resolver.
rendición de pruebas que requiera el tribunal.
Rige el sistema de prueba legal o tasada. Rige plenamente el sistema de la sana crítica.
La prueba debe ofrecerse en el término probatorio. La prueba debe ofrecerse en el juicio oral.
Sólo existen los medios establecidos por la ley. Existe el sistema de libertad de prueba.
Es admisible la confesión. No es admisible la confesión.
Los testigos pueden verse inhabilitados. Los testigos no pueden verse inhabilitados.

A.-Prueba Instrumental. Es aquella por la cual se tiende a la determinación fehaciente de un hecho que ya expiró en el
tiempo, y al que la ley otorga determinados efectos de credibilidad, por estar representados en un documento idóneo.
Instrumento. Todo escrito por el cual se consigna un hecho. Tienen este carácter, todos los escritos que sirven para
acreditar los hechos en juicio.
 Instrumento Público o Autentico. Es el autorizado con las solemnidades legales por competente funcionario. 1699
CC.
El 342 del CPC, señala que se consideran como públicos en juicio, siempre que a su otorgamiento se hayan cumplido
las disposiciones legales que dan este carácter:
o Los documentos originales. Son aquellos en que consta el acto mismo o en los que se ha suscrito y pueden
tener o no matriz.
o Las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriban para que hagan fe respecto de toda persona, o
a lo menos, respecto de aquellas contra quienes se hacen valer.
o Las copias no objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de 3ro día. Citación.
o Las copias que siendo objetadas, sean cotejadas y halladas conforme con sus originales o con otras copias
que hagan fe respecto de la parte contraria.
Cotejo, diligencia que consiste en comparar un documento con otro. Puede ser de documentos, en caso que
tengan una matriz o de letra cuando no la tenga.
o Los testimonios que el T° mande agregar durante el juicio, autorizados por su secretario u otro funcionario
competente, sacados de originales o de copias cotejadas.
o Los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada.
Iniciativa para la producción de prueba instrumental. Por RG las partes, excepcionalmente el T° como
MMR. Art 159 N°1.
Forma de acompañarlos: Distinguir:
o Presentados por la parte. Con citación. Si se acompañan en la demanda la contraria tendrá el plazo de
contestación para impugnarlos. En caso de instrumentos traducidos la contraria tendrá 6 días para pedir que
se revise la traducción por un perito.
o En manos de un tercero o de la contraria. Se pide la exhibición, siempre que tenga relación directa con
el juicio y que no sea secreto o confidencial. Los gastos de la exhibición son de cargo del solicitante. Si se
rehúsa sin justa causa, puede el juez aplicar multas o apremios y la pérdida del d° a hacerlos valer en apoyo
de su defensa, salvo que el solicitante los haga valer también.
Oportunidad para rendirla. Hasta el vencimiento del término probatorio en primera y hasta la vista de la
causa en segunda. La vista de la causa no se suspende, pero el T° no la puede fallar sino vencido el plazo de
citación o el apercibimiento, si lo hubiere.
Instrumentos otorgados fuera de Chile. Deben presentarse debidamente legalizados (autenticidad de las
firmas y carácter de los funcionarios). Art 345.
Valor probatorio.
o Entre las partes. Hacen PP acerca de:
 Hecho de haberse otorgado por las personas y en la forma que expresa y Fecha.
 Hecho de haberse efectuado las declaraciones.
 Declaraciones dispositivas. Expresan consentimiento.
 Declaraciones enunciativas. Se refieren a los hechos y por RG no hacen PP, salvo que tengan
relación directa con lo dispositivo del acto. Ej características del inmueble en la CV.
o Frente a terceros. Hacen PP.
 Hecho de haberse otorgado y fecha.
 Hecho de haberse efectuado las declaraciones.
 Declaraciones dispositivas. Expresan consentimiento.
 Declaraciones enunciativas. Valen como confesión extrajudicial contra quien las formula, este no
podrá hacerlas valer contra un tercero.
Impugnación. Actividad de la parte contra quien se hacen valer, destinada a destruir su fe probatoria.
o Por falta de autenticidad. Será falso si:
 No ha sido otorgado.
 No se ha autorizado por el funcionario que señala.
 No ha sido otorgado por las personas que señala.
 Las declaraciones no corresponden a las efectuadas.
Para demostrar la autenticidad se permite cualquier medio de prueba y puede ser utilizada por las partes y
terceros. Pero al tratarse de escrituras públicas la ley exige en cuanto a los testigos y que sean 5, contestes
del hecho y de sus circunstancias esenciales, sin tachas, legalmente examinados y que den razón de sus
dichos, los que deben acreditar que quien dice haber asistido personalmente al otorgamiento estaba fallecido
o fuera del lugar de otorgamiento. Finalmente la prueba será apreciada de acuerdo a la sana crítica.
o Por nulidad. Por no haberse cumplido las formalidades legales de acuerdo a la naturaleza del acto o no
haber sido otorgada por competente funcionario. La nulidad debe ser declarada por Res J, mientras tanto
produce todos sus efectos.
o Por falsedad de las declaraciones. Señala que las declaraciones no corresponden a la realidad, ya sea por
error, dolo o simulación. Se refiere al mérito probatorio del instrumento, por lo que no genera incidente, se
resuelve en la sentencia.
Forma de hacer valer las impugnaciones.
o Vía Principal. En procedimiento declarativo, demandando que el instrumento no es válido.
o Vía Incidental. Por Impugnación en la respectiva citación.
 Instrumentos Privados. Es todo escrito otorgado por particulares en que se deja constancia de un hecho. Tendrá
valor probatorio una vez reconocido o mandado a tener por reconocido. El reconocimiento puede ser:
o Expreso. Cuando el otorgante lo declara, en el mismo juicio, otro diverso o en instrumento público.
o Tácito. Cuando acompañado en el proceso y puesto en conocimiento, esta no lo objeta por falsedad o falta
de integridad dentro del 6to dia.
Reconocimiento de los IPriv. Se tendrán por reconocidos. Art 346:
o Declaración en juicio del otorgante.
o Declaración del otorgante en otro juicio o instrumento público.
o Puesto en conocimiento de la contraria, esta no alega su falsedad o falta de integridad dentro del 6to día,
debiendo el tribunal apercibirlo al respecto. Si se acompañan en la dda, el plazo es el del emplazamiento.
o Cuando se declare por resolución judicial.
Como se acompañan.
o Emanan de un tercero. Con citación, debiendo citar al tercero como testigo para que ratifique.
o Emanan de la contraparte. Bajo apercibimiento de ser tenidos por reconocidos si no los objeta dentro de
6to día. Art 346 N°3. Salvo que se acompañen en la dda.
Causales de impugnación. Solo pueden ser objetados por:
o Falsedad. No haber sido otorgados por la forma y personas que señala.
o Falta de integridad. No ser completos.
Cualquier otra causal no genera incidente, el tribunal determinará su veracidad al valorar las pruebas rendidas.
Valor probatorio.
o Emanado de la contraparte. Reconocido o mandado tener por reconocido por el juez, tendrá carácter del
instrumento público, respecto de quienes suscribieron y a quienes se les ha transferido sus derechos y
obligaciones.
o No reconocido ni mandado a tener por reconocido. Carece de valor.
o Emanado de terceros. Para que tenga valor, es presido que el tercero comparezca y declare como testigo
reconociendo el instrumento. Tendrá el valor de declaración de un testigo singular.
Fecha.
o Respecto de las partes. Una vez reconocido, la que indica el documento.
o Respecto de terceros. Adquiere fecha cierta en los siguientes casos:
 Al fallecimiento de alguno de los otorgantes.
 Fecha en que se incorpora en algún registro público.
 En que conste que ha sido presentado en juicio o que se haya tomado razón del mismo.
 La fecha en que lo haya inventariado en funcionario público competente.
Autorizado ante notario. En general no es más que un testigo para probar la autenticidad, pero en algunos casos
la ley le da un carácter especial, como los instrumentos mercantiles que adquieren mérito ejecutivo.
Cotejo de letras. Comparar la letra o firma de un documento privado con otro indubitado.
B.-Prueba Testimonial. Es un medio de prueba que consiste en la declaración que bajo juramento y en las condiciones que
señala la ley hacen o formulan en el juicio las personas que tienen conocimiento de los hechos controvertidos en el pleito.
Art 1708, 1709 y 1911 del CC y 359 a 384 del CPC.
Clasificación de los testigos.
- Considerando la forma en que conocen de los hechos.
o Presenciales o de vista. Relatan hechos percibidos por sus propios sentidos.
o De oídas. Hechos conocidos por los dichos de otras personas.
o Instrumentales. Aquellos que han concurrido al otorgamiento de un instrumento público o privado.
- Según las circunstancias del hecho.
o Singulares. Coinciden en el hecho fundamental sobre el cual deponen difiriendo en las circunstancias
accesorias del mismo.
o Contestes. Cuyas declaraciones coinciden plenamente en su objeto y en los antecedentes que los rodean o
acceden a él. Están de acuerdo en el hecho y en las circunstancias accidentales.
Oportunidad para rendirla. Puede ser producida en 1ra instancia y únicamente dentro del término probatorio.
Excepcionalmente el T° superior puede ordenar como MMR la prueba testimonial sobre hechos que no figuren en
la prueba rendida en autos, siempre que la testimonial no se haya podido rendir en 1ra instancia y que tales hechos
sean considerados como estrictamente necesarios para una acertada resolución del juicio. El T° superior determinará
los hechos y abrirá un término especial de prueba por no más de 8 días, la lista deberá presentarse, dentro del
segundo día de notificada la resolución por estado.
Por RG se produce a iniciativa de parte y excepcionalmente por el T° como MMR. Art 159 CPC.
Capacidad para ser testigo. Toda persona que la ley no declare inhábil.
o Inhabilidades absolutas. Puede ser por falta de capacidad física o intelectual 1 al 5 del 357, o puede
fundarse en la falta de probidad, como las causales del 6 al 9 del mismo art.
o Inhabilidades relativas. Art 358, falta de imparcialidad.
 Parentesco 1 y 2.
 Amistad o enemistad. Hechos graves que califica el T°. N°7.
 Vínculo de dependencia. 4 y 5.
 Tutela o curatela. Art 3.
 Interés directo o indirecto en el juicio. N°6.
N° de testigos admisibles sobre cada hecho. De acuerdo al 372 pueden declarar sólo 6 testigos por cada hecho y
únicamente los que figuren en la lista de testigos, sin embargo, puede admitirse otro en casos muy calificados y
jurando que no tuvo conocimiento de ello al tiempo de formar la nómina.
Ante quien se rinde. Por el juez o por uno de los Ministros si es colegiado, en presencia de las partes y sus abogados
si concurren. Art 365.
Las Tachas. Son los medios que establece la ley para hacer efectivas las inhabilidades que ella señala. Deben
oponerse ante que declare el testigo, deben ser claras y específicas. Si es tachado puede ser reemplazado por otro.
No impiden el examen del testigo, la legalidad de la tacha y su comprobación la aprecia el juez en la sentencia
definitiva. El T° podrá de oficio repeler de oficio a aquellos que notoriamente aparezcan comprendidos en el 357.
Valor probatorio. Distinguir:
o T de Oídas. Base de una presunción judicial. Sin embargo es válido cuando oyó decir a una de las partes,
en cuanto esclarece el hecho que se investiga.
o Presenciales. Apreciarán la fuerza probatoria de acuerdo a:
 1 Tsgo imparcial y verídico. Presunción judicial, que puede constituir PP, cuando a juicio del T°
tenga carácter de gravedad y precisión suficiente para formar su convencimiento.
 Dos o más contestes en el hecho y sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente
examinados y que den razón de sus dichos. Puede constituir plena prueba cuando no haya sido
desvirtuada por otra prueba en contrario.
 Cuando las declaraciones de los testigos de una parte sean contradictorias con las de otra. Se
tendrán por ciertos los que parezcan estar mejor instruidos, tengan mejor fama, más imparciales o
verídicos o más conformes con las demás pruebas del proceso. Los testigos se pesan.
 Cuando reúnan igual condición de ciencia e imparcialidad. Se cuentan.
 Cuando sean iguales en número y cantidad. Se tiene por no probado el hecho.
 Cuando las declaraciones de una misma parte son contradictorias. Las que favorezcan a la
parte contraria se considerarán presentadas por ésta.
C.-Prueba Confesional. Es el reconocimiento que uno de los litigantes hace de la verdad de un hecho que puede producir
en su contra consecuencias j°. Por ella se reconoce o declara sobre la efectividad de un hecho que le sirve de fundamento a
las peticiones de la contraria. También se puede solicitar como medida prejudicial art 273 N° 1, o provocada por el T° como
MMR.
Admisibilidad. Procede en todo caso, salvo las excepciones legales.
Requisitos.
- Capacidad.
- Recaer sobre los hechos del juicio. Art 385
- Voluntaria.
Clasificación.
 Considerando ante quien se presta la confesión.
o Judicial. La que se presta ante el T° que está conociendo de la causa.
 Espontánea. Se presta voluntariamente. RG escritos.
 Provocada. Se produce a requerimiento de la parte contraria o del T° y se obtiene a través de la
absolución de posiciones.
 Expresa. Se rinde en términos formales y explícitos.
 Tácita. Cuando la ley autoriza al juez para tener por confesado un hecho concurriendo las
circunstancias que ésta señala.
o Extrajudicial. Se efectúa fuera de todo juicio, en presencia de la parte que lo invoca o de un tercero, o ante
T° incompetente.
 Verbal.
 Escrita.
 Atendiendo a su naturaleza.
o Pura y simple. Se reconoce un hecho sin agregar circunstancias que modifiquen o restrinjan sus efectos.
o Calificada. Se reconoce el hecho agregando circunstancias modificatorias que alteran su esencia o nat j°.
Es efectivo que recibí dinero, pero en donación no préstamo.
o Compleja. Reconoce el hecho pero agrega otro destinado a destruir sus efectos. Lo recibí pero se compensó
con otra obligación.
 Según los efectos que produce.
o Divisible.
o Indivisible.
Confesión judicial. Aquella prestada ante el T° que conoce de la causa, ante agente consular (fuera del territorio) u otro T°
por delegación. La provocada es la absolución de posiciones y las posiciones son las preguntas que formula la contraparte,
para que las conteste bajo juramento, y que se refieren a hechos controvertidos en el pleito.
Oportunidad. Salvo excepciones legales, todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, contestada sea la
dda, sobre hechos del juicio, cuando lo exija la contraparte o el tribunal. Se puede solicitar hasta el vencimiento del
término probatorio en 1ra y hasta la vista de la causa en 2da, y no suspende el procedimiento. Solo lo puede exigir
hasta dos veces en 1ra y una en 2da, pero si se alegan hechos nuevos, podrá exigirse una vez más.
Forma de expresar los hechos. Pueden expresarse en forma asertiva o interrogativa, pero siempre en términos
claros y precisos. Esto tiene gran importancia para el caso que el absolvente no concurra.
Ante quien se efectúa. Art 388 Si el T° no comete al Secretario o a otro M de F la diligencia, mandará citar para
día y hora determinado, deberá recibir por si mismo la declaración si alguna de las partes lo pide.
Exención de la obligación de comparecer a confesar. Presidente, Ministros, Senadores, Diputados etc.
Sanción por no comparecencia. Se volverá a citar bajo los apercibimientos del 394 y siguientes.
o Si los hechos están categóricamente afirmados y el litigante no concurre al segundo llamado, o
compareciendo, se niega a declarar o da respuestas evasivas. Se le da por confeso en aquellos hechos que
estén categóricamente afirmados en el escrito que pidió su declaración.
o Si no están categóricamente afirmados. El T° podrá imponer multas, arrestos y exigir la declaración, si la
otra parte lo solicita podrá suspender el pronunciamiento de la sentencia hasta que la declaración se preste.
Se podrá solicitar plazo, siempre que tenga fundamento plausible y el tribunal lo otorgará si lo estima
indispensable. La resolución que lo concede será inapelable.
Leídas las declaraciones por el receptor y ratificadas por el absolvente, serán firmadas por el juez, el
declarante y las partes (si están presentes), las autorizará el receptor, quien hace de actuario en las
incidencias.
Forma de pedir la confesión. Por escrito se pide que se cite a la contraria a absolver posiciones, se acompaña un
pliego de posiciones que se mantiene en custodia hasta la audiencia, la resolución se notifica por cédula.
Confesión extrajudicial. La que se presta fuera del juicio que actualmente se tramita o ante tribunal incompetente pero
que ejerce jurisdicción.
Valor probatorio. Distinguir:
- Extrajudicial. Base o indicio de presunción judicial. Art 398.
Si es verbal, se acepta sólo en los casos en que se admite la prueba testimonial y éste será un testigo de oídas. Si es
escrita y se ha prestado en presencia de la parte que la invoca o ante juez incompetente, será presunción grave. Si
se ha prestado en juicio diverso y entre las mismas partes podrá constituir PP existiendo motivos poderosos.
- Judicial.
o Si versa sobre hechos personales del confesante, produce PP según el 1713 del CC, salvo que se trate de
actos y cttos que sólo se prueban por sus solemnidades o casos exceptuados por ley, como d°s irrenunciables
o asuntos de estado civil. No se recibirá prueba en contrario, salvo excepción.
o Si no versa sobre hechos personales también producirá PP de acuerdo al 399 del CPC. Pero en este caso
puede desvirtuarse por otras pruebas.
Revocabilidad. Por RG la confesión es irrevocable, pero excepcionalmente se puede admitirse prueba en contrario e incluso
abrirse un término probatorio cuando se alega error de hecho y se justifica esa circunstancia. Sobre hechos no personales
no es necesario alegar error de hecho.
Divisibilidad de la confesión. Radica en saber si la contraparte puede valerse de lo que le favorezca y rechazar lo que le
perjudica, por RG no art 401. Pero el código establece ciertas excepciones, distinguiendo la naturaleza de la confesión:
- Pura y simple. Un solo hecho, indivisible.
- Calificada. Indivisible
- Compleja. Reconoce un hecho pero agrega otro, en éste caso será de primera clase si son hechos desligados entre
sí, y en éste caso es divisible. Si es de segunda clase, es decir, hechos relacionados entre si, podrá dividir la confesión
desvirtuando uno de ellos. Ej. confiesa que recibió el dinero, pero que pagó.

D.- Inspección Personal del Tribunal. Medio probatorio que consiste en el examen que practica el tribunal por sí mismo
de hechos o circunstancias materiales controvertidas en el proceso para adquirir la convicción acerca de su verdad. Los
hechos que el juez constate por sus sentidos producen plena prueba.
Particularidad. Única ocasión en que el juez puede trasladarse a un lugar distinto de su territorio jurisdiccional.

Iniciativa.
o De la Parte. Como medida prejudicial o durante el juicio, hasta el vencimiento del término probatorio. Solo
en 1ra instancia.
o De Oficio. En aquellos casos en que la ley expresamente lo ordena y si el tribunal lo estima pertinente para
esclarecer los hechos. En 1ra en cualquier estado de la causa y en 2da, solo como MMR
Valor probatorio. Produce PP en cuanto a las circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca en el
acta como resultado de su propia observación.

E.- Informe de Peritos. Es el medio de prueba que consiste en oír el dictamen de personas que tienen conocimientos
especiales en determinadas materias y que dicen relación con el asunto controvertido. Art 409 al 425.
Clasificación.
- Peritaje Obligatorio. Casos en que la ley lo disponga u ordene que se resuelva en juicio práctico o previo informe.
Art 409 y 410.
- Peritaje Facultativo. Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales de
alguna ciencia o arte. O sobre puntos de d° referentes a alguna legislación extranjera.
Oportunidad. De oficio en cualquier estado del juicio y a petición de parte, hasta el vencimiento del término
probatorio.
Designación. Una vez que se ha accedido, se cita a las partes a una audiencia, fijando día y hora, se realiza con la
parte que asista. La resolución se notifica por cédula. Si se apela, el recurso se lleva adelante sólo después de
efectuada la designación. En la audiencia deberán acordar:
- Determinar N° de peritos y designarlo.
- Calidad aptitudes y títulos que deban tener.
- Puntos materia del informe.
Si las parte se ponen de acuerdo el tribunal se estará a ello. Si no, el nombramiento lo hace el T°, quien no podrá
nombrar a ninguna de las dos primeras personas propuestas por las partes.
Se presume que no están de acuerdo si no asisten todas.
El T° nombrara de la lista confeccionada por la C de A, las partes tendrán 3 días para deducir oposición.
El perito debe ser notificado y aceptar el cargo, jurando desempeñarlo fielmente.
Valor Probatorio. La aprecia el juez de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Si hay desacuerdo entre el nuevo
perito y los anteriores el T° aprecia libremente, tomando en cuenta los demás elementos del juicio.

F.- Presunciones. Son las consecuencias j° que la ley o el T° infiere a ciertos antecedentes o de hechos conocidos para
llegar a establecer un hecho desconocido y controvertido en el proceso.
Se discute que no debería estar en el código.
Clasificación.
- Legales.
o De D°. No admiten prueba en contrario. En algunas es necesario rendir prueba para establecer la
premisa.
o Simplemente legales. Pueden ser desvirtuadas rindiendo prueba que acredite que el hecho
presumido no es verdadero.
- Judiciales. La ley confunde el término indicio con presunción. Indicio es un antecedente o circunstancia
conocida o probada, que por sí solas no permiten convicción, sino que requieren la deducción del juez. Los
deduce el juez de cualquier otra prueba rendida, pero hay casos en que los establece la ley.
Los indicios no alcanzan a ser medios de prueba, pero son antecedentes que le permiten al juez extraer de
los medios conocidos, otros que se desconocen.
Valor probatorio. El 1712 del CC exige que las presunciones sean graves, precisas y concordantes, debiendo
señalar que los indicios deben serlo, para ser consideradas presunciones. El art 426 señala que puede constituir PP
si a juicio del T° tiene carácter de gravedad y precisión suficiente.
Ejemplo. Los testimonios de oídas.

2. LAS NORMAS REGULADORAS DE LA PRUEBA Y LA CASACIÓN EN EL FONDO.


La convicción adquirida por el tribunal no puede ser arbitraria, sino que debe fundamentarse en virtud del principio de
Socialización de la Sentencia, a fin de que toda manera pueda llegar al convencimiento de la legitimidad del fallo. Esta
convicción se realiza a través de la motivación de la sentencia (exigible en el procedimiento civil, penal, arbitral), el régimen
de recursos y en la publicidad del debate y de la resolución del conflicto.

A través del recurso de apelación, el tribunal ad quem está facultado para conocer tanto de los hechos como del derecho.
A través del recurso de casación en la forma, si se omiten los fundamentos de hecho y derecho que el fallo debe contener
la sentencia podría ser atacada por este medio.
Casación en el fondo. Recurso de nulidad extraordinario de competencia de la Corte Suprema. Procede respecto de
sentencias pronunciadas con infracción a la ley y cuando dicha infracción ha influido sustancialmente en lo dispositivo del
fallo. Es precisamente cuando se ha cometido una infracción en las leyes reguladoras de la prueba, habiéndose fallado un
asunto considerando una prueba no admitida por la ley, u otorgando a un medio de prueba un valor distinto al señalado en
la ley. Por ejemplo: La alteración del onus probandi, o dando por establecida la existencia de un contrato sobre bienes raíces
por simple instrumento público.

Características del recurso.


 Extraordinario.
 De nulidad.
 De D° estricto.
 De las partes, acreditando agravio.
 No constituye instancia. Los hechos se dan por establecidos.
 Competencia de la CS.
Presupuestos de admisibilidad. Debe entablarse en tiempo y forma. Dentro del plazo de 15 días y patrocinada por
abogado habilitado.
Requisitos del escrito de formalización.
 Fondo.
Mención expresa y determinada de las leyes infringidas.
Forma en que se ha producido la infracción.
Demostrar que influye en lo dispositivo del fallo.
 Forma.
Patrocinio de abogado que no sea procurador del n°.
Si se interpone también el de forma. Conjuntamente.
Tramitación.
 Ante tribunal A Quo. En el plazo de 15 días, desde la notificación de sentencia de segunda instancia, que
se notifica por el estado diario. Patrocinado por abogado habilitado que no sea procurador del número. 5
días para consignar compulsas y remisión del proceso.
 Tribunal ad Quem. Conoce la Corte Suprema en cuenta. Cuando el mismo tribunal ha tenido criterios
diversos, puede el recurrente solicitar conocimiento en pleno.
5 días para hacerse parte, examina en cuenta. Puede rechazarse aún cuando concurran todos los requisitos,
unánimemente cuando adolece de manifiesta falta de fundamento. Pudiendo casar de oficio incluso por
causales distintas, en este caso debe darse a conocer a los abogados los posibles vicios que autorizarían la
casación.
No hay término probatorio porque no constituye instancia, es de derecho estricto y el derecho no se prueba.
Sentencia. 40 días. En que dictara sentencia de ratificación o anula y dicta otra de reemplazo.
Deserción del recurso. No comparecer.
Desistimiento. Por petición correspondiente al recurrente, el apoderado deberá estar facultado al efecto art 7 inc
2do.
Prescripción. Cuando no se da curso al proceso por 3 meses (definitiva) o 1 mes (interlocutoria). Tiene muy poca
aplicación, menos que en el R de Ap.
Instituciones restrictivas del recurso.
 Art 782 inc 2° Podrá ser rechazado de plano por manifiesta falta de fundamento, no contener los requisitos
del art 772 y 776. Mediante resolución unánime y al menos someramente fundada.
 Se puede solicitar la vista en pleno para uniformar criterios.
 Casación de fondo de oficio.

LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL. OPORTUNIDAD PARA LA RECEPCIÓN DE LA PRUEBA.


LIBERTAD DE PRUEBA. LIMITACIONES A LA PRUEBA.VALORACIÓN DE LA PRUEBA. PRUEBA DE LAS
ACCIONES CIVILES
Oportunidad para la recepción de la prueba. La que haya de servir de base a la sentencia ha de rendirse durante la
audiencia del juicio oral, salvo excepciones legales como la prueba anticipada, caso en que debe ser incorporada de acuerdo
a las normas de desarrollo del juicio oral.
Los actos desarrollados durante la investigación no tienen un carácter probatorio, teniendo sólo un valor informativo para
quienes llevan adelante la persecución (fiscales y policía), pero no serán elementos susceptibles de valorarse en la
sentencia, en tanto no se produzcan en el juicio oral.

Se ha señalado que no corresponde hablar de carga de la prueba en el proceso penal. El imputado no debe probar su
inocencia, sino que el fiscal en su acusación y el querellante particular en su acusación particular, deberán ofrecer la prueba
de que valdrán para acreditar sus imputaciones. El objeto de la prueba en el juicio oral está dado por todos los hechos
y circunstancias pertinentes para la solución del caso sometido a enjuiciamiento. Para estos efectos, se entiende como
hecho pertinente toda prueba que verse sobre hechos contenidos en la acusación.

En el proceso penal, una especie de hecho consentido (que no requiere prueba) se encuentra en la posibilidad de que en la
APJO se celebren convenciones probatorias entre las partes. Asimismo, el juez no puede contradecir los principios de la
lógica, las máximas de la experiencia ni los conocimientos científicamente afianzados (hecho evidente). Por su parte, la
prueba que recaiga sobre el hecho notorio, debe ser excluida en la APJO.

Libertad de prueba. Todos los hechos para la solución del caso pueden ser probados por cualquier medio e incorporados
de conformidad a la ley. Cualquier elemento idóneo y apto para producir fe y el tribunal establecerá la forma de
incorporación, adecuándola en lo posible al medio de prueba más análogo.

Limitaciones a la prueba. Las limitaciones a la prueba son aquellos casos en que dentro de un sistema probatorio se impide
la utilización de un determinado medio de prueba. El código contempla casos de prueba que no es permitida:
 Durante la APJO el juez de garantía está expresamente facultado para excluir aquellas manifiestamente
impertinentes o inútiles.
 Medios obtenidos con infracción a derechos y garantías constitucionales. Se trata de la prueba ilícita, que es
prueba prohibida en todo caso, aunque verse sobre hechos pertinentes y relevantes. El juez debe excluirla en
la APJO.
 Sustituir la declaración de testigos y peritos, con la lectura de registros en que consten anteriores declaraciones o
documentos. (se permiten ayuda memorias).
 Se prohíbe dar lectura a registros y documentos que den cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la Policía
o el MP.
 Incorporar antecedentes relativos a las salidas alternativas o la tramitación del procedimiento abreviado.

Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, sin contradecir los ppios de la lógica, las
máximas de la experiencia y los conocimientos científicos afianzados. Se aplica el sistema de la sana crítica.

Prueba de las acciones civiles. Se sujeta a las normas civiles en cuanto al peso de la prueba y al CPP en cuanto a la
procedencia, oportunidad, forma y apreciación. Art 324.

DISPOSICIONES COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO.


Reguladas en el Libro I del CPC se tratan materias como la comparecencia en juicio, la pluralidad de acciones y de partes,
cargas pecuniarias a que están sujetas los litigantes, la formación del proceso y su custodia, notificaciones, actuaciones
judiciales, rebeldías, incidentes ordinarios y especiales, resoluciones judiciales, apelación, ejecución de las resoluciones
judiciales y de las multas.

Tienen gran importancia por cuanto tienen aplicación general en todos los procedimientos regulados por el CPC, siempre
que el procedimiento no tenga una reglamentación especial. Asimismo, tienen aplicación en procedimientos civiles
especiales regulados por leyes especiales como el arrendamiento de predios urbanos o ante los tribunales de familia, siempre
que no tengan una regulación especial. En el proceso penal, también existe remisión a estas normas cuando no se opongan
a las normas que regulan dicho proceso.

El proceso es la secuencia de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver mediante un juicio de
autoridad, el conflicto sometido a su decisión. El procedimiento es el conjunto de formalidades externas que organiza el
desarrollo del proceso hasta el cumplimiento de su fin.
Debido Proceso Legal. Se encuentra consagrado en nuestra CP80 en el art. 19 N°3 al señalar que “toda sentencia de un
órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador
establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

El precepto es aplicable a cualquier órgano que ejerza jurisdicción, y a toda resolución, no sólo a la sentencia propiamente
tal. Contenido del debido proceso legal:
1. Derecho a que el proceso se desarrolle ante un juez imparcial e independiente. El juez no debe tener relación con
alguna de las partes (imparcialidad) ni debe tener relación con otros poderes del Estado (independencia). Para ello,
se ha ideado el sistema de las implicancias y recusaciones.
2. Derecho al juez natural. Implica que el juez no puede ser designado especialmente para la solución de un
determinado conflicto. Por ello, el art. 19 N°3 señala que “nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino
por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del
hecho”.
3. Derecho a la acción y defensa.
4. Derecho a un defensor. Derecho a defensa letrada, a través de la DPP y la CAJ.
5. Derecho a un procedimiento conducente a una pronta resolución del conflicto.
6. Derecho a un procedimiento que contemple la existencia de un contradictorio. De allí la importancia del sistema
de notificaciones que permita poner en conocimiento de las partes lo que ocurre con la causa.
7. Derecho a un procedimiento que permita a las partes rendir prueba. Sin embargo, se reconoce como límite aquella
prueba ilícita que en el procedimiento penal el JG está obligado a excluir durante la APJO.
8. Derecho a un procedimiento que contemple igualdad de tratamiento de las partes dentro del mismo.
9. Derecho a un procedimiento que contemple la existencia de una sentencia destinada a resolver el conflicto. De
allí la importancia de la cosa juzgada como elemento de certeza jurídica.
10. Derecho a un recurso que permita impugnar las sentencias que no emanen de un debido proceso. Para ello se
han contemplado los recursos de nulidad y casación.

Clasificación de los Procedimientos:


I. CIVILES. Entendido como todo lo que no es penal. Se dirimen conflictos de interés de carácter civil, expresión
que en sentido amplio también comprende materias de comercio, aguas, etc.

A. De conocimiento. Aquellos en que el juez determina quién tiene el derecho. Es posible distinguir:
 Meramente Declarativos. Su fin es la declaración de un derecho, reconocer una situación jurídica prexistente sin
que se le imponga al perdidoso ninguna condena ni la modificación de una situación determinada. Se busca eliminar
la situación de incertidumbre, y si bien la sentencia produce el efecto de cosa juzgada no requieren del ejercicio de
la acción.

 Constitutivos. Procuran sentencias que junto con declarar un derecho, producen un nuevo estado jurídico, creando,
modificando o existiendo un estado anterior. Generalmente estas sentencias tampoco son susceptibles de ejecución.

 Declarativos de condena. Además de declararse un derecho, se le impone al perdidoso el cumplimiento de una


prestación de dar, hacer o no hacer. Estas sentencias sirven de título ejecutivo.

B. De ejecución. Este tipo de procedimientos buscan conseguir el cumplimiento forzado de una obligación que no ha sido
satisfecha y que consta en un título. Se dividen de acuerdo a la obligación de que se trate:
 Procedimientos ejecutivos de obligaciones de dar.
 Procedimientos ejecutivos de obligaciones de hacer.
 Procedimientos ejecutivos de obligaciones de no hacer.
II. PENALES. Se utilizan para sancionar a quienes infrinjan o alteren el orden público o alteren el orden y la paz
social. Los procedimientos se clasifican en atención a la pena asignada al ilícito:
 Faltas. Son conocidos por los JG en procedimiento monitorio o simplificado.
 Crímenes o Simples Delitos. Pueden ser de acción penal privada, acción penal pública y de acción penal pública
previa instancia particular.

ELEMENTOS DEL PROCESO.


1) Elementos Subjetivos. Integrados por las partes y el juez.
El juez recibe las presentaciones de las partes, dando aplicación al principio de la bilateralidad de la audiencia, resuelve las
peticiones de las partes, pondera el valor de la prueba y falla o resuelve el conflicto.

Las partes son los sujetos de la relación jurídico procesal y los efectos de las sentencias sólo van a afectarlos a ellos, por
regla general. Son las personas que sostienen ante el tribunal una contienda jurídica actual y referida a sus propios derechos.
El demandante es quien solicita la declaración o protección de su derecho y el demandado es la parte en contra de quien se
pide esa declaración o protección. En el proceso penal, encontramos a los intervinientes que son el fiscal (sujeto activo), el
imputado (sujeto pasivo), el defensor, la víctima y el querellante.

Capacidad para ser parte.


El CPC no da reglas sobre la capacidad y por tanto, debemos remitirnos a las normas dadas por el CC. La capacidad
procesal es la facultad para comparecer en juicio y realizar actos procesales en nombre propio o por cuenta de otros.
De esta manera distinguimos:
 Capacidad para ser parte o de goce. Inherente a toda persona.
 Capacidad procesal o de ejercicio. Capacidad para actuar en el proceso. los incapaces pueden intervenir en el
proceso a través de sus representantes legales.
 Ius Postulandi. Es la capacidad necesaria para realizar peticiones ante un tribunal, y se traduce en el patrocinio y
poder.

2) Elementos Objetivos. Compuesto por el conflicto sometido por las partes a conocimiento del tribunal:
PRETENSIÓN Y EXCEPCIÓN.

Pluralidad de Partes litigantes o Litis Consorcio. La relación procesal puede ser simple o múltiple.
- Simple. Un dte y un ddo.
- Múltiple. Una o ambas partes están formadas por varios colitigantes o Litis consortes.
- Mixto. Pluralidad de demandantes y demandados.

Este Litis consorcio según su origen, puede ser:


 Originario: Cuando nace con la demanda misma.
 Derivativo: Cuando se origina con posterioridad a la interposición de la demanda y durante el curso del proceso.

Según la forma en que se solicta la condena de los varios demandado puede ser:
 Eventual. El actor no persigue la concesión de todas las acciones sino una sola de ellas, según el orden de prelación
señalado en el mismo petitorio.
 Alternativo. La parte ejercita en una misma demanda dos o más acciones, pero solicitando que el juez se pronuncie
sobre una de ellas.
 Sucesivo. Se formula una petición subordinada a la estimación de otra que le precede.

El Litis consorcio regulado en el CPC es voluntario y originario y puede originarse en las siguientes situaciones:
1º. Cuando varias personas deducen una misma acción encontra del mismo sujeto pasivo.
2º. Cuando varias personas deducen una o varias acciones emanadas del mismo hecho.
3º. Cuando la ley expresamente permite proceder por muchos o contra muchos.

En estos casos, y siendo iguales las acciones o defensas, es obligatorio actuar conjuntamente por procurador común.
El nombramiento debe regirse por las siguientes reglas:
- Por acuerdo de las partes.
- Dentro del término razonable que señale le tribunal.
- A falta de acuerdo, lo hará el tribunal debiendo recaer en procurador del n° o en el procurador de una de las
partes que haya concurrido.
- Si la omisión es de alguna de las partes, el nombramiento valdrá para todas.
Revocación. Por acuerdo unánime de las partes o por el tribunal a petición de alguna de esas partes, habiendo motivos
fundados se podrá revocar el mandatario común. Los procedimientos a que de lugar se siguen en cuaderno separado y no
suspenden la causa. La revocación surtirá efecto sólo una vez que se haya constituido un nuevo procurador.

PATROCINIO Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL.


Está regulada por la ley 18120, sin perjuicio de los dispuesto en el Libro I del Título II “De la comparecencia en Juicio”
CPC.
Art 4 del CPC “Toda persona que deba comparecer en juicio a su propio nombre o como representante legal de otra, deberá
hacerlo en la forma que determine la ley”. Esto es, mandatario judicial, excepcionalmente, podrá comparecer personalmente,
bastando la capacidad judicial para comparecer.

El Ius Postulandi es el conjunto de requisitos que habilitan a una persona para formular peticiones ante un tribunal. Es
otorgado únicamente a las personas a quienes el legislador considera que, por sus conocimientos, pueden asumir la defensa
y representación de las personas ante los tribunales. Para poder representar a otra persona ante un tribunal es necesario
contar con las 3 capacidades: capacidad para ser parte o de goce, capacidad procesal o de ejercicio y ius postulandi. El ius
postulandi se traduce en el estudio de dos instituciones fundamentales: Patrocinio y poder o mandato judicial.
Mientras el Patrocinio se refiere fundamentalmente a la fijación de estrategias procesales (abogado patrocinante es el técnico
del derecho), el mandatario mira a la representación (procurador: técnico del procedimiento).

En nuestra legislación la órbita de cada uno no está absolutamente determinada ni diferenciada: se puede ser abogado
patrocinante y procurador a la vez, o se puede tener abogado patrocinante y procurador distinto. Nuestro sistema es mixto
con preeminencia de la obligatoriedad de representante. Sólo en ciertos casos se permite la comparecencia personal:
- En primera instancia: Lo normal es que deba comparecerse por abogado, estando excluida la comparecencia
personal.
- En segunda instancia: Ante la ICA se puede comparecer personalmente, a través de procurador del número, o
a través de abogado habilitado. Los alegatos sólo pueden ser hechas por abogado.
- Ante la ECS: se puede comparecer por abogado habilitado o procurador del número.

PATROCINIO.
Es un contrato solemne por el cual una persona encomienda a un abogado la defensa de sus D° ante los tribunales de justicia.
La diferencia con el mandato es que se encomienda la defensa de los derechos no la representación, en tanto el abogado
puede asumir ambas.

Para ser patrocinante se requiere ser abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

Forma de constituir el patrocinio:


Se entiende cumplida la obligación de designar abogado patrocinante por el hecho de estampar el abogado su firma en la
primera prsentación, indicando su nombre, apellidos y domicilio, lo normal es que esto se haga en un otrosí del primer
escrito. Tratándose de los defensores públicos, el patrocinio se entiende conferido por el solo ministerio de la ley.
Sanción: De no hacerse, la presentación no será proveída y se tendrá por no presentada para todos los efectos legales. Esta
resolución no será susceptible de recurso alguno.

Duración: este patrocinio que se constituye en la primera presentación durará todo el juicio, hasta el cumplimiento de la
sentencia, y siempre que no haya testimonio en el expediente de muerte, renuncia o revocación. Para los recursos de queja
y de casación (forma y fondo) se requiere constituir un nuevo patrocinio.

Facultades de representación del patrocinante. El patrocinio no origina por si mismo representación, él es más bien el
técnico del D° y se refiere a la defensa o estrategia jurídica, en tanto que el procurador o mandatario es el técnico del proceso,
ahora bien, el patrocinante puede tomar la representación en cualquier instancia del juicio.

Extinción del Patrocinio. El abogado conserva el patrocinio y su responsabilidad mientras en el proceso no haya testimonio
de la cesación del mismo, puede terminar:
a) Cumplimiento o desempeño del encargo.
a) Renuncia. Debe poner en conocimiento del patrocinado, junto con el estado del negocio y conserva su
responsabilidad hasta que haya transcurrido el término del emplazamiento contado desde la notificación de la
renuncia, a menos que se haya designado con antelación a otro patrocinante.
b) Revocación. Por parte del patrocinado y puede ser expresa o tácita. Generalmente va aparejado de la designación
de un nuevo abogado.
c) Fallecimiento o incapacidad del patrocinante. Deberá el patrocinado nombrar a otro en su reemplazo en la primera
presentación que haga, bajo sanción de tener por no presentado el escrito.

Excepciones a la obligación de nombrar patrocinio. Art 2 inc 9, 10 y 11 ley 18.120.

MANDATO JUDICIAL.
Es el acto por el cual una parte encomienda a un procurador la representación de sus derechos en juicio. Tb llamado
procuraduría y quien lo ejerce es llamado procurador, mandatario judicial o apoderado.

MANDATO CIVIL MANDATO PROCESAL


Generalmente consensual. Siempre solemne, pues debe contar por escrito.
Por regla general, se extingue con la muerte de ambas partes. No se extingue con la muerte del mandante, debiendo continuar
con los herederos.
Todos pueden ser mandatarios, incluso los incapaces Sólo pueden ser mandatarios judiciales los señalados
relativos. expresamente.
La representación es un elemento de la naturaleza, pudiendo La representación es de la esencia.
haber mandato sin representación.
La delegación no obligación al mandante si éste no la ratifica. La delegación siempre obliga al mandante.

Quienes pueden ser mandatarios judiciales o procuradores: Quienes tienen ius postulandi.
a) Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Aquel que no esté suspendido.
b) Procurador del N°. auxiliar de la administración de justicia encargado de representar a las partes.
c) Postulantes designados por la CAJ. Corporación de D° Público encargada de velar por la representación y defensa
j°, las personas que carecen de medios necesarios para contratar un abogado.
d) Estudiantes de D° de 3° a 5° año de las Universidades autorizadas.
e) Egresados de D°. hasta 3 años.

Forma de Constituir el mandato judicial. Es un contrato solemne y debe exhibirse el título que acredite su representación:
a) Por EP otorgada ante notario, oficial del RC o a quien la ley confiera esta facultad.
b) Acta extendida ante juez de letras o juez árbitro suscrita por todos los otorgantes.
c) Declaración escrita del mandante, autorizada por el Sec del T° que esté conociendo de la causa. En los J de G y T
de J O en lo P, la certificación le corresponde al Jefe de Unidad que tenga a su cargo la administración de causas.
Excepción a la obligación de designar abogado patrocinante y/o mandatario. Se trata de asuntos en los que las partes
pueden comparecer personalmente:
a) Cuando la ley exige la intervención personal de la parte. Confesión, conciliación.
b) Comunas en que el n° de abogados sea inferior a 4. Hecho que det la C de A respectiva.
c) Asuntos que conozcan los Jueces de Policía Local, salvo los de cuantía superior a 2 UTM, algunos ante los
Tribunales de Familia o los árbitros arbitradores.
d) Solicitud de pedimento de minas. Sin perjuicio de exigirse en trámites posteriores.
e) Recursos de amparo y protección.
f) Denuncias.
g) Por expresa autorización del juez. Atendida la Nat y cuantía del litigio, o las circunstancias que se hicieron valer,
sin perjuicio de exigir la intervención de abogado si la corrección del procedimiento lo aconsejare.
En aquellas ciudades en que rija la obligación referida y no existan entidades que presten asistencia gratuita, las personas
notoriamente menesterosas a juicio del tribunal, serán representadas por abogado de turno.

Incumplimiento de la obligación de designar mandatario judicial. El tribunal se limitará a ordenar su constitución en


el plazo de 3 días, de no cumplirse, se tendrá por no presentada. Las resoluciones no son susceptibles de recurso.

Mandato con administración de bienes.


El Art 2 inc 7° Ley 18.120, establece la posibilidad de otorgar mandato judicial con administración de bienes, puede
concederse con la facultad de comparecer en juicio, pero si no es abogado deberá delegarlo en caso necesario.

Facultades del mandatario.


a) Esenciales u Ordinarias. Inherentes al mandato, no pueden negarse porque tienen relación con la naturaleza del
mandato, sin ellas no puede ejercer su función procesal de manera continua y normal. Art 7 inc 1° CPC. El poder
para litigar autoriza para tomar parte, del mismo modo que el poderdante, en todos los trámites e incidentes del
juicio, cuestiones que se promuevan por vía de reconvención y hasta la ejecución completa de la sentencia, salvo lo
dispuesto en el art 4 o que la ley exija intervención personal.
Las notificaciones deben hacerse al mandatario judicial, siendo NULAS las que se notifiquen al mandante.
Cuando el procedimiento ha comenzado por medida prejudicial, gestión preparatoria de la vía judicial o juicios
contra terceros poseedores de la finca hipotecada y habiéndose dado poder para estos actos, no será necesario
constituir nuevo mandato.

b) De la Naturaleza. Se entienden incorporadas al mandato y se refiere al caso de delegación del mandato, el


procurador puede delegar el mandato, a menos que se le haya negado esta posibilidad. La delegación también es
solemne y debe realizarse del mismo modo y a las mismas personas que el mandato judicial. El delegado no puede
delegar su mandato.

c) Especiales o Accidentales. Deben conferirse expresamente:


 Desistirse en 1° instancia de la acción deducida.
 Allanarse.
 Absolver posiciones.
 Renunciar los recursos o términos legales en forma anticipada. Si presentado el recurso, el apoderado se desiste
no requiere poder especial.
 Transigir.
 Comprometer, es decir, designar un árbitro para que resuelva el conflicto.
 Otorgar a los árbitros facultades de arbitradores.
 Aprobar convenios.
 Percibir, es decir, cobrar.
La jurisprudencia ha estimado que bastará conferir las facultades del art 7 inc 2° en forma general y si no confiere todas
deberá señalar cuales excluye.

Término del mandato. Termina en general por las mismas razones que el civil, art 2163 CC. Con ciertas diferencias.
a) Por el desempeño del negocio para que fue constituido; se entiende hasta el cumplimiento de la sentencia definitiva.
b) Por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato. No opera
de pleno derecho, por tanto debe quedar constancia en el proceso de la expiración.
c) Por la revocación del mandante.
d) Por la renuncia del mandatario. Debe poner en conocimiento al mandante, junto con el estado del juicio, y durará
hasta transcurrido el término del emplazamiento.
e) Por la muerte o incapacidad del mandatario. No termina por la muerte del mandante.
f) Por la quiebra o insolvencia de uno o del otro.
g) Por la interdicción de uno o del otro.
h) Por la cesación de las funciones del mandante, si ha sido dado en ejercicio de ellas.

Responsabilidad del Mandatario. Por regla general, el abogado patrocinante no está afecto a ninguna responsabilidad por
el pago de honorarios, costas y demás cargas pecuniarias que se produzcan en el procedimiento. Los procuradores judiciales
responderán personalmente del pago de las costas generadas durante el ejercicio de sus funciones.

PATROCINIO MANDATO JUDICIAL


Contrato solemne. Contrato solemne.
Su objetivo es fijar la estrategia de defensa. Su objetivo es la representación en juicio.
Sólo puede ser asumido por abogados habilitados. Abogados, procurador del número, estudiantes de derecho 3° 4°
y 5°, postulantes CAJ, Egresados de derecho hasta 3 años.
Para constituirlo el abogado debe estampar su firma junto Puede constituirse por escritura pública, por acta ante el juez o
con su nombre, apellido y domicilio en la primera árbitro suscrita por todos los asistentes o por escritura privada
presentación. autorizada ante el secretario del tribunal.
Debe constituirse en la primera presentación. Debe constituirse en la primera presentación.
La sanción por no constituir el patrocinio será tener por no La sanción por no otorgar poder será otorgar 3 días para otorgar
presentado el escrito. dicho poder, de lo contrario se tendrá por no presentado.
Constituye ejercicio ilegal de la profesión. Constituye ejercicio ilegal de la profesión.

AGENCIA OFICIOSA PROCESAL.


Podrá admitirse la comparecencia sin poder en beneficio de otra, con tal que ofrezca garantía de aprobación por parte del
interesado, el tribunal calificará las circunstancias y la garantía y fijará un plazo para la ratificación.
En una situación normal el mandatario debe exhibir el título de su representación, cosa que no se exige en estos casos por
tratarse de una emergencia o situación análoga.

Requisitos de la Agencia Oficiosa:


- El agente oficioso debe tener ius postulandi o hacerse representar por alguien que lo tenga.
- El agente debe invocar las causales calificadas que han impedido al representado comparecer.
- Ofrecer una garantía de que lo obrado será ratificado por el representado. “Fianza de rato”.

El tribunal deberá calificar las circunstancias y podrá aceptar o no la agencia oficiosa. Si la acepta, deberá señalar un plazo
razonable para la ratificación. Si no es ratificada, nulidad de todo lo obrado por el agente y el fiador deberá responder de
los perjuicios. Si se ratifica se confirma lo obrado por el agente, alzándose la fianza y continúa la tramitación del
juicio con el mandato judicial correctamente constituido.

Representación de las P Jcas.


a) Soc Civiles y Comerciales. El gerente o administrador de ellas.
b) Corporaciones y fundaciones. El presidente.
c) Fisco: Presidente CDE.
d) Municipalidades: Alcalde.
Tienen las facultades grales del artículo 7 inc 1°, deben obrar el juicio en los términos de la ley 18.120 sino poseen ius
postulandi.
Representación de ausentes. Art 11 CPC.
Ausente. Que ha abandonado el territorio del la república. Distinguir:
a) Cuando hay motivo para creer que se ausente por breve tiempo. Se le puede exigir como medida prejudicial, que
constituya en el lugar donde vaya a entablarse el juicio, un apoderado que lo represente y responda por las costas y
multas, bajo apercibimiento de nombrarle un curador de bienes. Art 285 CPC.
b) Persona que se ausentó del país sin dejar mandato constituido:
- Si se ignora su paradero. Puede solicitar el nombramiento de un curador de ausentes.
- Si se conoce su paradero. Debe notificársele la demanda por exhorto.

c) Si se ausentó del país y constituyó mandatario en forma voluntaria.


 Si está facultado para contestar demandas, se sigue el juicio en forma normal.
 Si no está facultado para contestar ddas.
 Si tiene domicilio conocido. Se deberá notificar por exhorto.
 Si no tiene domicilio conocido. Debe asumir su representación el defensor de ausente (defensor público).

EL EMPLAZAMIENTO
Es la notificación que se le hace a la parte para que dentro de un determinado plazo haga valer sus derechos.

Está constituido por 2 elementos:


 Una notificación.
 El transcurso de un plazo para que haga valer sus derechos.

Elementos del emplazamiento en única o primera instancia.


I. Notificación válida de la demanda y de la resolución que recae en ella.
Al demandado: Normalmente debe hacerse en forma personal, puesto que usualmente se trata de la primera gestión judicial.
Cuando el proceso no se hubiere iniciado por demanda, sino con la presentación de una medida prejudicial o una gestión
preparatoria de la vía ejecutiva, la demanda y su resolución se notificarán por estado diario o por cédula.

Al demandante: Se le notifica la resolución que provee la demanda por estado diario. Para el demandante no constituye
emplazamiento.

II. Transcurso del plazo que la ley otorga al demandado para hacer valer sus derechos frente a la demanda
deducida en su contra.
No existe un plazo de emplazamiento único, sino que varía de acuerdo a los diversos procedimientos:
 Juicio Ordinario: 15 días / 15 días + 3 / 15 días + 3 + tabla de emplazamiento.
 Juicio Sumario: Se cita a un comparendo, que se desarrollará a los 5 días desde la última notificación (generalmente
del demandado) si el demandado es notificado en la comuna donde funciona el tribunal. / 5 días + tabla de
emplazamiento, si el demandado es notificado fuera de la comuna.
 Juicio Ejecutivo: 4 días desde el requerimiento, si éste se hizo en la misma comuna del tribunal / 4 + 4 días si fue
requerido fuera de la comuna / 4 + 4 + tabla de emplazamiento si fue requerido fuera del territorio jurisdiccional
del tribunal.

El emplazamiento en primera o única instancia es considerado un TRÁMITE ESENCIAL PARA LA VALIDEZ DEL
PROCEDIMIENTO, a efectos de interponer el recurso de Casación en la forma. El demandado rebelde puede solicitar la
nulidad de todo lo obrado si acredita que no se ha hecho llegar copia de la demanda y resolución que recayó en ella o que
ellas no son exactas en su parte sustancial.
Elementos del Emplazamiento en la Segunda Instancia:
I. Notificación válida de la resolución que concede el recurso de apelación.
Esto ocurre en el tribunal de primera instancia. Se notifica por el estado diario.

II. Transcurso del plazo que la ley establece para comparecer ante el tribunal de segunda instancia.
El plazo comienza desde la certificación del secretario del tribunal de alzada del ingreso de los antecedentes
correspondientes del recurso de apelación. (Ingreso ICA). Este plazo varía de acuerdo a la ubicación de los tribunales de
1ra y 2da instancia:
 3 días si el tribunal de primera instancia funciona en la misma comuna que el de alzada.
 6 días si el tribunal de primera instancia funciona fuera de la comuna, pero en el mismo territorio jurisdiccional del
tribunal de alzada.
 6 días + tabla si el tribunal de primera instancia funciona fuera del territorio jurisdiccional del tribunal de alzada.

Si las partes no comparecen ante el tribunal de segunda instancia en el plazo indicado, los efectos son los siguientes:
a) Si no comparece el apelante, se declara la deserción del recurso.
b) Si no comparece el apelado, se le tiene como rebelde por el solo ministerio de la ley y las resoluciones producirán
efectos para él desde que se pronuncien.

El emplazamiento en segunda instancia es un TRÁMITE ESENCIAL PARA LA VALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO, por
lo que su omisión es causal para el recurso de casación en la forma.

Efectos de la notificación válida de la demanda:


A. Efectos Procesales.
 Se genera la relación jurídica procesal, que vincula a las partes y el juez.
 Se radica la competencia por parte del demandante. El demandado aún puede alegar la incompetencia.
 Precluye la facultad del demandante de retirar la demanda. A contar de este momento sólo puede desistirse de ella.
 Las partes deben realizar las gestiones procedentes para llevar adelante el juicio, bajo pena de declararse el abandono
del procedimiento.
 Se genera el estado de Litis pendencia, que puede invocarse como excepción dilatoria.
 Para el tribunal nace también una carga que es dictar sentencia definitiva, debido al principio de inexcusabilidad.

B. Efectos Civiles.
 Se constituye en mora al deudor: interpelación judicial.
 Se transforman en litigiosos los derechos para efecto de su cesión.
 Se interrumpe civilmente la prescripción.
 Transforma la prescripción extintiva del corto tiempo en largo tiempo.

ACCIÓN Y PRETENSIÓN
Para que se origine el proceso es necesario que se ejerza una acción, a fin de poner en movimiento el aparato jurisdiccional.
Debemos tener presente el principio de pasividad de los tribunales, quienes no pueden ejercer su ministerio sino a petición
de parte, salvo en los casos en que la ley los autorice para actuar de oficio. “nemo judex sine actore”. La acción va dirigida
al Estado (tribunales) y la pretensión va dirigida hacia el adversario.

Concepto de acción. Es el derecho de carácter constitucional que se reconoce para que las personas pongan en movimiento
el aparato jurisdiccional solicitando el reconocimiento de una pretensión.
Es uno de los tres conceptos básicos del D° Procesal, junto a jurisdicción y proceso.

En un sentido jurídico procesal se ha entendido en cuatro sentidos principales.


a) Como sinónimo de D° Subjetivo. Deducido en juicio, el derecho en ejercicio.
b) Como sinónimo de Demanda. Pero la demanda es el acto procesal a través del cual se ejercita la acción y se
expresa la pretensión.
c) Como acto provocatorio de la actividad jurisdiccional del Estado. Facultad de provocar la actividad
jurisdiccional del Eº. Se ejercita la acción, planteando una pretensión a través de la Demanda.

Características de la acción procesal:


- Es un derecho procesal; se materializa mediante actos procesales para activar la jurisdicción.
- Es un medio indirecto de protección jurídica; es indirecto porque supone la intervención de un tercero que es el
juez.
- Su destinatario es el tribunal.
- Es un derecho diferente de la pretensión. Mientras la acción persigue abrir el proceso, la pretensión persigue
que la otra parte cumpla con una determinada obligación o sufra una determinada sanción.
- Se extingue con su ejercicio.
- Su ejercicio implica un pronunciamiento inmediato del tribunal, en el sentido de abrir o no el proceso.

CLASIFICACIONES DE LA ACCIÓN.
a) Según su objetivo y finalidad:
De condena. Persiguen que el demandado sea condenado una prestación determinada.
Declarativas. Persigue la mera declaración de una situación jurídica que en el hecho, aparece incierta.
Constitutivas. Producen un nuevo estado jº, cuyos efectos se extienden a futuro.
Ejecutivas. Tienden a obtener el cumplimiento forzado de una obligación que emana de una sentencia o título con
fuerza ejecutiva.
Precautorias o cautelares. Aseguran y protegen el cumplimiento de una prestación cuyo reconocimiento judicial
se halla pendiente.

b) Según el Dº que protegen:


Civiles.
Penales. Castigo del culpable de un delito.

c) De acuerdo a la naturaleza de la cosa sobre la que se ejercen:


Muebles. Se ejerce sobre una cosa mueble o versa sobre un hecho debido.
Inmuebles. Cosa inmueble.

d) De acuerdo a la naturaleza del derecho objeto de la prestación:


Reales. Las que se ejercen sobre cosa sin respecto a determinada persona.
Personales. Se ejercen respecto de det personas que por un hº suyo o la sola disposición de la ley han contraído las
obligaciones correlativas.
Principales. Dº independiente.
Accesorias. Dº accesorio que depende de otro.
Petitorias. En ellas se discute y prueba el dominio.
Posesorias. Se discute y prueba la posesión.

e) Según la calidad del que ejercita la acción:


Directas. Las ejerce el titular del dº mismo.
Indirectas. Se hacen valer por 3º a nombre del titular del dº, pero por expresa disposición de la ley. Acción Pauliana.
Populares. Se hacen valer por cualquier persona del pueblo en el interés de la comunidad.

ELEMENTOS DE LA ACCIÓN.
 Sujeto activo. Es el titular de la acción, que la ejerce y en el proceso adquiere el rol de demandante.
 Sujeto pasivo. El Estado, a través de los T de Justicia, para que se ponga en movimiento su actividad jurisdiccional.
 Objeto. Se trata del beneficio jurídico que se reclama ante el Tribunal.
 Causa. El fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.

Concepto de Pretensión. Se trata del derecho de las partes para solicitar al tribunal una decisión jurisdiccional favorable a
sus intereses en la solución final del proceso.
Es suficiente para accionar, el pretender haber sufrido una lesión. La pretensión es el objeto del proceso.

Elementos de la pretensión.
 Sujeto activo. Se trata del actor, quien debe contar con capacidad para ser parte, capacidad procesal y ius postulandi,
además de legitimación activa.
 Sujeto pasivo. Se trata del demandado, quien debe contar con capacidad para ser parte, capacidad procesal.
 Objeto. Beneficio jº que el dte pretende obtener. El derecho cuyo reconocimiento se pide no debe confundirse con
la cosa pedida.
 Causa. Hecho o acto jº que sirve como fundamento a la pretensión.
En los derechos personales, la fuente de la obligación.
En los reales el modo de adquirir.

Características de la pretensión:
1. Al igual que la acción se materializa a través de un acto procesal.
2. Es un derecho exclusivo del sujeto activo; excepcionalmente puede ser el sujeto pasivo quien acciona: demanda de
jactancia y aquellos casos en que el demandado solicita que se notifique a otros interesados para que se adhieran a
la demanda. La reconvención, en cambio, el sujeto pasivo pasa a ser activo.
3. Se dirige contra el sujeto pasivo.
4. La pretensión se falla en la sentencia definitiva.
5. Mira al interés particular del pretendiente, que la diferencia de la acción por cuanto ésta tiene un interés social
comprometido.

ACCIÓN PRETENSIÓN
Pertenece al sujeto activo, se plantea ante un tribunal con el Pertenece al sujeto activo, se plantea ante un tribunal, con el
objeto de solucionar un conflicto. objeto de solucionar un conflicto.
La acción se dirige hacia el tribunal. La pretención se dirige hacia el demandado.
Su objetivo primordial es la apertura de un proceso. Su objetivo es la sentencia favorable.
Si la acción es o no acogida se resuelve tan pronto como se El pronunciamiento respecto a la pretensión se da en la sentencia
presenta. definitiva.
Si la acción es rechazada, puede volver a interponerse. Si la pretensión es rechazada, la absolución se mantendrá firme
en virtud de la cosa juzgada.

EJERCICIO DE LA ACCIÓN.
Se ejercita a través de la demanda, que es un acto jº procesal de parte, mediante el cual se pone en movimiento la actividad
jurisdiccional y se expresan las pretensiones que se formulan al tribunal.

Requisitos para que prospere.


Fondo.
Fundada, que el actor sea titular del dº que invoca y lo pruebe.
Que el actor tenga un dº actual comprometido, no una mera expectativa.
Forma.
Capacidad del sujeto activo.
Capacidad del sujeto pasivo.
Observancia de las formalidades legales.
T competente.
CARGA PROCESAL DE EJERCITAR LA ACCIÓN.
Obligatoriedad. Nadie está obligado a ejercerla, pero en algunos casos, si no se ejerce en las oportunidades que la ley
señala, se pierde o pueden sufrirse otras consecuencias perjudiciales.
Oportunidad para ejercerla. Casos en que de no hacerlo, puede perderla, o sufrir otras consecuencias.
a) Caso del Art 21. Citación para adherirse a ciertas personas a quienes también pertenece la acción.
b) Jactancia 269 y 272 CPC. Apercibimiento a deducir dda en 10 o 30 días.
c) Medidas prejudiciales precautorias 273, 279, 280 y 290 CPC. 10 o 30 días.
d) Citación de acreedores hipotecarios.
e) Verificación de créditos en juicio de quiebras.
f) Reserva de acciones en juicio ejecutivo 467, 474 y 478 CPC. 15 días desde stcia.
g) Citación de evicción al vendedor.

DEMANDA. Acto procesal del actor, en que ejercita la acción, sometiendo la pretensión al conocimiento del tribunal, para
que se le reconozca un dº. Es el vehículo para introducir la pretensión al proceso.

Importancia:
- Inicia la actividad. Por RG debido al principio dispositivo de los tribunales. También puede iniciarse por gestión
preparatoria o medida prejudicial.
- Establece la pretensión.
- Fija la competencia por el demandante.

a) Requisitos Generales de todo escrito.


- Suma indicando contenido.
- Acompañar tantas copias como partes a notificar.
- Designación de abogado patrocinante, si se trata de la primera presentación.
- Firma

b) Requisitos Especiales de la dda.


- Designación del Tribunal ante quien se entabla.
- Nombre, domicilio, prof u oficio del demandante, de las personas que lo representen y la naturaleza de su representación.
- Nombre, domicilio y profesión u oficio del ddo.
- Exposición clara de los hº y fundamentos de dº.
Estos permiten determinar: la pretensión, competencia, prueba y materia de sentencia.
- Enunciación precisa y clara de peticiones que se someten al fallo del tribunal.

PRETENSIONES MÚLTIPLES. Requisitos.


a) Generales.
- Que las distintas pretensiones estén sometidas a un mismo procedimiento.
- Que sean de la competencia de un mismo juez.
b) Especiales. Art 254 CPC
- Que sean compatibles entre si.
- Que de no serlo se deduzcan unas en subsidio de las otras.

ACTITUDES DEL DEMANDADO LUEGO DE NOTIFICADA LA DEMANDA.


La defensa del demandado son los medios que utiliza el sujeto para oponerse a la pretensión del demandante.
El ddo puede reaccionar (allanarse, oponerse o reconvenir) o no reaccionar (inacción o rebeldía).

 Allanarse. Aceptar expresa del ddo a la pretensión hecha valer por el actor. Puede ser total o parcial, expresa o
tácita.
Art 313 Si el ddo acepta llanamente las peticiones del demandante, o en sus escritos no contradice de manera
substancial y pertinente, los hechos sobre que versa el juicio, el tribunal mandará citar a las partes para oír stcia
definitiva.
o Solo es procedente si no está comprometido el interés general.
o No produce efectos de pleno derecho, el juez debe pronunciarse. Es decir, sólo libera al tribunal de la
obligación de recibir la causa a prueba una vez concluido el período de discusión.
o Altera la substanciación del juicio, los periodos de prueba y observaciones a la prueba serán innecesarios,
por lo que una vez agotado el periodo de discusión, el procedimiento pasará a periodo de sentencia. Pero si
el allanamiento es parcial, deberá recibirse la causa a prueba respecto de los puntos no aceptados.
Efectos. No pone término al juicio, continúa con la réplica y dúplica, y evacuada la duplica por el ddo o en su rebeldía, el
juez cita a las partes a oír sentencia.

 Permanecer inactivo. Rebeldía o contumacia consiste en la inacción del demandado e implica una contestación
ficta de la demanda en la que se tienen por negados genéricamente todos los fundamentos de su pretensión, y por
lo tanto, el demandante deberá probar todos los hechos en que funda su demanda. Esa rebeldía significa no uso de
su derecho a defenderse, incumplimiento de su carga procesal de concurrir al tribunal a hacer valer sus derechos.
o Primera instancia. Se le tiene por rebelde sólo en éste trámite, los trámites se irán evacuando uno a uno
en su rebeldía. La rebeldía tiene efectos particulares, procede respecto de cada trámite o actuación sin
necesidad de acusarla o declararla, salvo cuando se trate de plazos judiciales. Pues tratándose de plazos
fatales opera de pleno derecho.
o Segunda instancia. También opera por el sólo ministerio de la ley, pero con efectos generales, no hay
necesidad de preocuparse más por el apelado rebelde. Art 202 el Recurso se seguirá en su rebeldía y no será
necesario notificarle de las resoluciones que se dicten, las cuales producirán sus efectos respecto del apelado
rebelde desde que se dicten. Si el apelado quiere comparecer después, debe hacerlo representado por
abogado habilitado o procurador del n°.

Efectos. No significa aceptación, sino al contrario. Impone al actor la obligación de probar los hechos en que funda sus
pretensiones. Invierte el onus probandi.

 Oponer excepciones dilatorias. Se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción
deducida. Tienen un carácter taxativo genérico, pues el último número se refiere a todas aquellas excepciones que
tengan por objeto corregir el procedimiento. Todas deben hacerse valer en un mismo escrito, antes de la
contestación de la demanda y en el término de emplazamiento. Generan un incidente y el procedimiento se
suspenderá a la espera de la resolución de dicho incidente. Sólo son admisibles como excepciones dilatorias:
o Incompetencia del tribunal.
o Falta de capacidad del dte o de personería o representación legal del que comparece en su nombre.
o Litis pendencia.
o Ineptitud del libelo, por falta de algún requisito legal en el modo de proponer la dda.
o Beneficio de excusión.
o En general los que se refieren a la corrección del procedimiento, sin afactar el fondo de la acción deducida.
Si se rechaza. El ddo tiene 10 días para contestar la dda.
Si se acoge. Si se acoge, no hay plazo, el juez fijara un plazo que será judicial, por lo que se puede pedir su
prórroga, antes del vencimiento y con fundamento plausible, hasta por 10 días.

 Defenderse. Oponerse a la pretensión o contestar la dda. Se materializa:


o Negar el derecho, formulando alegaciones o defensas. Los motivos que el demandado invoca con el
objeto que se desconozca al actor el derecho que pide sea declarado. Se niegan los hechos y el derecho.
Ejemplo, nunca he debido.
o Oponiendo excepciones perentorias. Aquellas cuyo objeto es enervar la acción deducida en juicio. Supone
que el derecho ha existido, pero ha caducado, por un hecho independiente a la constitución y existencia del
derecho alegado. En general son los modos de extinguir las obligaciones. No suspenden el plazo para
contestar la demanda y deben alegarse en el mismo plazo para contestar la dda. Se resuelven en la parte
dispositiva del fallo.
Importancia de la distinción.
o Carga de la prueba. La excepción perentoria altera el peso de la prueba, el onus probandi se traslada al
demandado, quien deberá probar la extinción.
o El tribunal se pronuncia de las alegaciones en la parte considerativa de la sentencia.
En ambas el ddo solicita que se desestime o rechace la dda.

 Reconvenir. Dda que formula el ddo en el escrito de contestación y que se deduce utilizando el procedimiento
judicial originado por iniciativa del dte.
No requiere tener relación con la demanda. Se acepta por el principio de economía procesal y se tramita y falla
conjuntamente con la demanda principal.
Requisitos:
o Tribunal competente. Tanto de la dda como de la reconvención. Art 111 y 124 COT.
o Debe deducirse en el escrito de contestación de la demanda.
o Que la reconvención se ajuste al mismo procedimiento.
Se discute si debe o no tener relación. Para algunos si, de acuerdo a lo dispuesto en el art 713, o que la reconvención
tenga por objeto enervar la acción.

 Hacer uso del art 21 CPC. Si la acción ejercida corresponde también a otros, podrá el demandado pedir que se
ponga en conocimiento de los que no han concurrido en la demanda. Podrán adherirse a la demanda, declarar su
resolución de no adherirse caducando entonces su derecho, si nada dicen dentro del término legal, les afectará el
resultado del proceso.
 Citar de evicción. Al vendedor en caso de ctto de cvta.

Excepciones que pueden interponerse en cualquier momento del juicio e incluso en 2da instancia (excepciones
anómalas).
 Cosa Juzgada.
 Prescripción. Con fundamento plausible.
 Novación.
 Transacción. Siempre que conste en doc escrito.

ACTOS JURIDICOS PROCESALES.


Concepto. Todo acontecimiento emanado por el juez, los funcionarios auxiliares de la administración de justicia, las partes
o 3º, susceptible de crear, modificar o extinguir dº procesales. Son los actos jurídicos del proceso. Sus efectos están
destinados a producir efectos en el proceso.

Elementos del acto jurídico procesal.


1) Una o más VOLUNTADES destinadas a producir efectos en el proceso.
2) La voluntad debe MANIFESTARSE en forma expresa o tácita; siempre la voluntad se manifiesta a través de
solemnidades o formalidades. El silencio en materia procesal tiene aplicación en casos excepcionalísimos:
confesión judicial tácita (caso en que el absolvente con su silencio reconoce los hechos que se contengan en
preguntas que se han redactado en forma asertiva), la prórroga tácita de la competencia y la notificación tácita.
3) Intención de PRODUCIR EFECTOS en el proceso.

Características de los actos jurídicos procesales:


1. Son actos esencialmente solemnes.
2. La mayoría son unilaterales. Los negocios jurídicos procesales requieren la concurrencia de voluntades.
3. Suponen un proceso y a la vez, lo crean, pues el proceso se va configurando a través de actos jurídicos procesales.
4. Se restringe el principio de la autonomía de la voluntad.

Clasificaciones de los actos jurídicos procesales:


A. Pueden ser unilaterales o biltaerales, según el número de voluntades que concurren.
B. Desde el punto de vista del sujeto que genera el acto, pueden emanar del tribunal, las partes o terceros, que si bien
no son partes pueden encontrarse vinculados al proceso.
C. Las partes pueden realizar actos de impulso procesal (dan curso al procedimiento), actos de postulación (no solo
dan curso al procedimiento, sino que además formulan cuestiones de fondo), actos probatorios (para acreditar los
hechos en que se fundan las pretensiones u oposiciones) y actos de impugnación (que pretenden atacar
resoluciones).

FORMACIÓN Y CUSTODIA DEL EXPEDIENTE.


El proceso (expediente) se forma con los escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presente o verifiquen
en el juicio. Se agrupan sucesivamente siendo foliadas por el secretario, en el orden de su presentación. Solo se exceptúan:
- Aquellas piezas que por su nat no puedan agregarse a la causa.
- Aquellas piezas que por motivos fundados se manden reservar fuera del proceso.

No pueden retirarse piezas del expediente sin orden del tribunal, y en caso de desglose, se debe poner una foja en lugar de
la que se retire, indicando el decreto que ordenó el desglose y el número y naturaleza de las piezas desglosadas.

En los procesos regidos por el principio de la oralidad no se contempla la existencia de un expediente, sino que registros en
cualquier medio apto para producir fe, que permita garantizar y reproducir su contenido.

Escritos. Son las presentaciones que hacen las partes en el proceso y en las cuales dejan constancia en forma solemne de
las peticiones que formulan al tribunal.
Requisitos de los escritos.
a) Presentarse en papel simple.
b) Por conducto del Secretario respectivo.
c) Encabezarse con una suma. La suma es un resumen del contenido de las peticiones que se formulan al tribunal. Las
demandas nuevas además deben contener una presuma indicando la materia, el procedimiento, nombre y rut de las
partes y sus apoderados.
d) Acompañarse copias simples, tantas como sean las partes a quienes deba notificarse la providencia. No se exige en
los escritos que tengan por objeto:
- Personarse en el juicio.
- Acusar rebeldía.
- Pedir apremio.
- Prorroga de término.
- Señalamiento de vista, su suspensión
- Cualquier otra diligencia de mera tramitación.
Sanción. Si no se acompañan o son disconformes con la original, no le correrá plazo a la contraria y deberá el
tribunal de plano, imponer una multa de un cuarto a un sueldo vital. Ordenará además acompañar copias, dentro de
3ro día, bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito. Las resoluciones que se dicten en relación al art
31, son inapelables.
e) Deben ser firmados.
Obligaciones del Secretario. Presentado un escrito el secretario debe:
a) Estampar en casa foja la fecha y su media firma o sello (cargo).
b) Debe dar recibo de los documentos si las partes lo solicitan.
c) Hacer entrega al juez del mismo día o al día siguiente hábil si la entrega se hace después del horario. En casos
urgentes, el interesado puede recabar el despacho inmediato de su escrito, aún fuera de la hora asignada para tal
efecto.
Los secretarios abogados podrán dictar por si solos decretos, providencias o proveídos, las que serán autorizadas
por el oficial primero de secretaría, la reposición la resolverá el juez.

La Consulta del Expediente. Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas
en la ley. Una de las funciones de los secretarios es dar conocimiento a cualquier persona de los procesos que tengan en sus
oficinas, salvo en los casos en que el proceso deba ser secreto. Por ejemplo, en materia de familia, los procedimientos de
adopción, filiación o divorcio son secretos.

En el proceso penal, los intervinientes siempre tendrán acceso a los registros y podrán solicitar copia a los funcionarios del
tribunal.

Custodia del Expediente.


Debe mantenerse en custodia en la oficina del secretario bajo su responsabilidad. En la práctica se contempla la custodia
especial de ciertos expdientes para impedir su extravío y de ciertos documentos; por ejemplo, los títulos de créditos de los
cuales constará una fotocopia en el expediente.

Los expedientes no pueden retirarse de secretaria, sino por las personas y en los casos que establece la ley. El art 7 se refiere
a los casos en que deba entregarse el proceso al Fiscal Judicial o defensores Públicos, con el correspondiente recibo, lo
mismo cada vez que deba remitirse a una oficina distinta. Si retardan en su remisión, podrá el tribunal señalarles un plazo
prudente. Los receptores sólo pueden retirar los expedientes o las piezas estrictamente necesarias para practicar las
diligencias pertinentes y deberán devolver en el plazo de 2 días hábiles siguientes a la práctica de la diligencia, pudiendo
ser sancionados si no cumplen con esta obligación.

La custodia de los registros en el proceso penal corresponde al jefe de la unidad adminstrativa que tenga a su cargo la
respectiva causa.

Cuando otro T° requiera la remisión del expediente original o las compulsas, el trámite se efectuará a costa del peticionario
o solicitante.
Las compulsas deberán ser autorizadas hoja por hoja por el secretario. Se enviará el original sólo en casos urgentes, cuando
el T° lo estime necesario, si no es posible sacarle copias o si el expediente tuviere más de 250 fojas. Por regla general, no
podrá tenerlo más de 8 días.

Reconstitución del expediente. Procede cuando este se pierde, extravía o destruye.


En materia penal los art 40 y 41 del CPP disponen que el registro ante el J de G contendrá una relación resumida de las
actuaciones y que en el Juicio Oral debe ser registrado en forma íntegra. Si por cualquier causa se viere dañado el soporte
material, el tribunal ordenará el reemplazo por copia fiel.

Respecto de los civiles no hay norma definida. En la práctica cuando se pierde un expediente, debe presentarse un escrito
para que el secretario certifique el extravío; certificado ello, deberá reconstituirse. Ello se hará con las copias simples de los
escritos que se acompañen con el timbre respectivo. El tribunal lo tendrá por reconstituido con citación, lo que será
notificado por cédula.

LOS PLAZOS O TÉRMINOS.


En el ámbito procesal. Espacio de tiempo que fija la ley, una resolución judicial o el convenio de las partes para ejercer un
derecho dentro del proceso.
Cómputo de los plazos: Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención en las leyes o decretos del Pdte,
de los tribunales o juzgados, se entenderá que han de ser completos y correrán hasta la medianoche del último día del
plazo (48 CC).
Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la
medianoche en que termina el último día del plazo (49 CC).
En el proceso penal se contempla que los plazos de horas comienzan a correr inmediatamente después del hecho que fijare
su iniciación, sin interrupción.

Clasificación de los Plazos.


a) De acuerdo a su Origen.
 Legal. Son los que establece la ley y constituyen la regla general.
 Judicial. Señalado por el juez cuando la ley lo autoriza.
 Convencional. Emana del acuerdo de voluntades, ejemplo 328, reducción del término probatorio.
Los plazos que establece el CPC, y que son por tanto legales, son fatales. Los judiciales no revisten el carácter de fatales.
Los términos legales no son prorrogables; los términos judiciales son prorrogables si ello se solicita antes del vencimiento
y por justa causa; los términos convencionales son prorrogables de común acuerdo entre las partes.

b) De acuerdo a cuándo empiezan a correr.


 Individual. Corre separadamente respecto de cada parte, desde la notificación a cada una de ellas. (plazo para
apelar). Son la regla general en nuestro derecho.
 Común. Conjuntamente para todas las partes desde la última notificación; la ley debe señalarlo expresamente,
puesto que se trata de una excepción. (Término probatorio, comparendo en el juicio sumario).

c) De acuerdo a si extinguen o no una facultad.


 Fatal. Transcurrido el plazo se extingue el derecho por el sólo ministerio de la ley y sin necesidad de una
resolución que declare extinguida la facultad. Todos los plazos señalados por el CPC son fatales, cualquiera
que sea la forma en que se exprese. Excepcionalmente, no revisten el carácter de fatales, pese a estar
contemplados en el CPC, aquellos establecidos para actuaciones propias del tribunal. Contraexcepción: las
medidas para mejor resolver, que sólo se pueden decretar dentro del plazo para dictar sentencia. Los plazos
fatales están íntimamente relacionados con el principio de la preclusión.
 No Fatal. Son aquellos en que la posibilidad de ejercer un derecho o para ejecutar un acto no se extingue por
el sólo ministerio de la ley. El Tº de oficio o a petición de parte, deberá dictar una resolución teniendo por
evacuado el trámite en rebeldía. Hoy en día, sólo los plazos judiciales revisten este carácter, lo que implica que
mientras no haya sido declarada la rebeldía, la parte respectiva no ve extinguida su facultad procesal y puede
practicar la actuación judicial. El plazo judicial expira por la declaración de rebeldía.

d) De acuerdo a su extensión.
 Horas. Como las 24 horas para interponer el recurso de apelación contra el amparo y el pacto comisorio
calificado.
 Días.
 Meses. En gral el abandono del procedimiento es de 6 meses.
 Años. Prescripción de la acción ejecutiva art 442, es de 3 años.
Los plazos de días constituyen la regla general; los plazos de días establecidos por el CPC se suspenden en los días
feriados, salvo que el tribunal haya dispuesto expresamente lo contrario.

e) De acuerdo a la posibilidad de extender su vigencia.


 Prorrogables. Puede extenderse por sobre su vencimiento natural. De acuerdo a los art 67 y 68 los plazos
judiciales son prorrogables siempre que:
o Que se pida antes del vencimiento.
o Que se alegue justa causa, apreciada por el Tº prudencialmente.
o No por más de los días asignados por ley.
Los plazos convencionales siempre son prorrogables por el acuerdo de las partes.
 Improrrogables. Aquellos que no pueden extenderse más allá de su vencimiento natural. Por RG los legales,
salvo que la ley lo autorice expresamente.

f) De acuerdo a si se suspenden en feriados.


 Contínuos. Corren sin interrumpirse por la interposición de días feriados. Son la regla general; el CPC señala
expresamente que los plazos de días se suspenderán los días feriados. En materia penal, los plazos son
contínuos. Son continuos: los plazos de meses y años establecidos en el CPC, los plazos de días fuera del CPC,
salvo que se les otorgue ese carácter y los plazos del día del CPV en que el tribunal por motivos justificados
haya señalado expresamente su no suspensión.
 Discontínuos. Su cómputo se suspende los días feriados. Los días feriados son los domingos, festivos y el
feriado judicial (1° de febrero al 1° de marzo).
Excepcionalmente, tratándose de un plazo de días establecido por el legislador para que las partes interpongan un recurso o
hagan uso de cualquier derecho que vence en día feriado, se amplía el plazo por el solo ministerio de la ley hasta la
medianoche del día hábil siguiente al del vencimiento.

ACTUACIONES JUDICIALES
Son aquellos actos más o menos solemnes, realizados por el tribunal, las partes, los terceros o auxiliares de la
administración de justicia, de los cuales se deja testimonio en el expediente y deben ser autorizados por un ministro
de fe.

Requisitos Generales de Validez de las actuaciones judiciales: estos requisitos son copulativos:
 Deben realizarse por orden del tribunal de la causa.
 Deben realizarse en días y horas hábiles. Son días hábiles los no feriados y horas hábiles las que median entre las
8:00 y las 20:00. La RG es que las actuaciones realizadas fuera de estos días son nulas.
Excepciones:
- Los tribunales a petición de parte podrán habilitar días y horas en casos urgentes. Art 60 CPC.
- En los juicios de mínima cuantía, son hábiles entre las 6:00 y las 20:00, todos los días del año.
- En los asuntos criminales no existen días ni horas inhábiles, ni se suspenden los plazos por días feriados, pero
si un plazo de días se vence en día feriado, se considerará ampliado hasta las 24 horas del día siguiente hábil.
Tratándose de una orden de registro ésta deberá ejecutarse entre las 6 y 22, pudiendo verificarse fuera de estas
horas en lugares de libre acceso público o que se encontraran abiertos de noche.
- La notificación personal puede hacerse cualquier día entre las 6 y 22 horas, cuando se hace en la morada o lugar
de trabajo, o recinto privado de libre acceso al público. Si el día es inhábil, los plazos comienzan a regir desde
las 0 horas del día siguiente.
 Testimonio escrito en el proceso. Debiendo expresarse fecha y lugar, indicando las formalidades con que se haya
procedido, y demás indicaciones que la ley disponga. Una vez realizada y previa lectura, firman los intervinientes,
dejándose constancia si alguien no sabe o no quiere, también puede dejar la impresión de su dedo pulgar.
 Practicadas por competente funcionario. Por regla general, las actuaciones judiciales serán realizadas por el
tribunal que conoce de la causa. Salvo:
- Cuando la ley encomienda a otro funcionario. Receptor judicial o secretario.
- Cuando la ley permite delegar, lo que debe hacer mediante texto expreso. Tasación de costas por el Secretario
del T°.
- Exhortos. Para aquellas actuaciones que deben realizarse fuera del lugar del juicio.
 Autorizadas por competente funcionario. Si falta es ineficaz, es un requisito esencial de validez. En materia
Procesal Penal corresponde al Jefe de Unidad Administrativa. En materia civil lo hará el secretario, por regla
general, o un receptor.

Requisitos de validez especiales de algunas actuaciones judiciales. Como el juramento, en caso de testigos y peritos o la
intervención de intérprete tratándose las partes o testigos que no entienden o hablan castellano. Actuaciones en que debe
tomarse o prestarse juramento. El funcionario que deba autorizar la actuación debe interrogar al afectado al tenor de la
siguiente fórmula “Juráis por Dios decir verdad acerca de lo que se os va a preguntar”. Actuaciones en que debe intervenir
un testigo. Debe recurrirse al intérprete oficial, y si no lo hay a uno que designe el tribunal, debe reunir las condiciones para
ser perito y tiene carácter de M de Fe. Debe prestar juramento para el fiel desempeño de su cargo al tenor del art 62 del
CPC. Interprete oficial. Depto de Traductores e intérpretes del Min de RREE.

Formas en que se decretan las Actuaciones Judiciales.


El tribunal frente a la solicitud de las partes, aceptará realizar una actuación judicial de la siguiente forma:

a) Con conocimiento. La diligencia podrá llevarse a cabo una vez que se haya notificado a la parte contraria. Tiene relación
con lo dispuesto en el artículo 38 del CPC, “las resoluciones judiciales sólo producen efecto en virtud de la notificación
hecha con arreglo a la ley, salvo los casos expresamente exceptuados en ella”. “Como se pide” “Como se pide, con
conocimiento”.

b) Con citación. No podrá llevarse a efecto la actuación sino pasados tres días fatales después de la notificación a la parte
contraria, la cual podrá dentro de dicho plazo oponerse o deducir observaciones, suspendiéndose en tal caso la diligencia,
hasta que se resuelva el incidente. Ejemplos art 233 CPC ejecución de una sentencia por el mismo tribunal que la dictó, o
art 336 aumento extraordinario para rendir la prueba dentro del territorio de la República. El tribunal deberá proveer la
solicitud de la actuación: “Como se pide, con citación”.
Si no ha habido oposición, transcurrido el plazo de 3 días se podrá llevar a cabo la actuación.
Si ha habido oposición, la actuación procesal se llevará a efecto una vez notificada la resolución que falla el incidente,
siempre que no se acoja la oposición.
Ejemplo, solicitud de aumento del término probatorio, el tribunal proveerá, como se pide con citación.
Un ejemplo lo constituyen, los documentos que se acompañan en el proceso. Se provee, téngase por acompañados, con
citación.
Las apelaciones se conceden en el solo efecto devolutivo.

a) Con audiencia. No se encuentra expresamente consagrada en el CPC. Antes de proveer la solicitud, se confiere traslado
a la parte contraria, para que dentro del plazo fatal de tres días se oponga, si esto ocurre se promueve un incidente.
Si formula oposición, el tribunal puede recibir el incidente a prueba o fallarlo.
Si no dice nada, de todas formas se formula un incidente, pues el silencio es en ppio negación, el tribunal resolverá
derechamente. Ejemplo art 336 aumento extraordinario para rendir la prueba fuera del territorio de la República.
La apelación contra la resolución que dispone la actuación, no suspenderá el procedimiento, pues se concede en el solo
efecto devolutivo.

b) De plano. Implica que el tribunal decreta la actuación de inmediato, sin mayores formalidades ni espera de términos
o notificaciones. Se utiliza en situaciones excepcionales y a fin de que la diligencia no se frustre; también en
actuaciones de mera sustanciación como copias o desarchivo, etc.

NOTIFICACIONES.
Las normas sobre notificaciones son de orden público e irrenunciables, de tal modo que las partes no pueden convenir
alterar las formalidades con que la ley ha revestido a las notificaciones. Sólo en los juicios arbitrales se permite que las
partes acuerden otras formas de notificación distintas a la personal o por cédula; no hay estado diario.
En el proceso penal, el CPP establece la aplicación supletoria de las normas del CPC. Una gran excepción en este
procedimiento es que cualquier interviniente puede proponer por sí otras formas de notificación que el tribunal puede aceptar
si resultan eficaces y no causan indefensión. Ejemplo: vía email.

La notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes una resolución judicial.

Relación con otros conceptos.


Citación. Es el acto por el cual el T° ordena a las partes o a un 3°, que comparezca ante él en un día, hora y lugar
señalado, bajo apercibimiento de incurrir en las sanciones que la ley establece para cada caso.
Emplazamiento. Notificación + plazo.
o En sentido amplio. Es el acto por el cual el T° ordena a las partes o a un 3° que comparezca ante el dentro
de un plazo.
o En sentido restringido. Llamamiento que se hace el ddo para que se defienda en juicio, compareciendo
ante el tribunal en el plazo que determina la ley.
Requerimiento. Acto por el cual el T° ordena a las partes o a 3° hacer o no hacer alguna cosa determinada que no
consista en comparecer ante él.
Reglamentación legal. Título V Libro I CPC, también se le aplican las reglas comunes a las actuaciones judiciales.

Importancia de las Notificaciones:


 Permiten materializar el principio de bilateralidad de la audiencia.
 Permite que las resoluciones produzcan sus efectos. Las resoluciones judiciales sólo producen efectos en virtud
de notificación hecha con arreglo a a ley, salvo en los casos expresamente exceptuados por ella (38 CPC). Dentro
de las excepciones encontramos:
a) Ciertas medidas precautorias pueden llevarse a cabo sin previa notificación, siempre que haya razones para ello y así
lo ordene el tribunal.
b) La resolución que declara desierta la apelación y las que se pronuncien respecto del apelado rebelde, producen sus
efectos desde que son dictadas.
c) La resolución que ordena o deniega el despacho del mandamiento de ejecución y embargo.
d) La resolución que ordena la suspensión de una obra nueva.
e) Las resoluciones dictadas en audiencia se entienden notificadas por el solo ministerio de la ley a los intervinientes
que hubieran asistido o hubieran debido asistir, desde que se pronuncian. Sin perjuicio de ello, se deja constancia en
el estado diario.
 La notificación de una sentencia definitiva o interlocutoria produce el desasimiento del tribunal. Este efecto
consiste en impedir que el tribunal puede alterar o modificarla en modo alguno, una vez notificada a las partes.

Requisitos generales a toda notificación.


- No se requiere consentimiento del notificado, puesto que se trata de actuaciones judiciales de carácter unilateral.
Art 39. Excepcionalmente la hecha por el Secretario del Tribunal.
- No requiere declaración alguna del notificado, a menos que la resolución lo ordene o que por su nat lo requiera,
como la designación de peritos o la notificación del protesto de una letra de cambio o pagaré.
- Los comunes a toda actuación judicial.
o Funcionario competente.
o Ordenada por el tribunal.
o Día y hora hábil.
o Dejarse constancia escrita en el proceso, con las solemnidades que establece la ley.
o Autorizada por funcionario competente.

Clasificación de las notificaciones.


1.- Según la forma en que se practican:
a) Personal.
b) Especial del art 44 o personal subsidiaria.
c) Por cédula.
d) Por Estado diario.
e) Por avisos.
f) Tácita o presunta.
g) Ficta
h) Especiales.

2.- Según su objetivo o finalidad inmediata:


A. Notificación Citación. Es el llamamiento hecho por el órgano jurisdiccional a una parte o un tercero para
que comparezca al tribunal en un determinado plazo, bajo el apercibimiento de incurrir en las sanciones que la ley establece.
Citar a un testigo a declarar.
B. Notificación Emplazamiento. Es el llamamiento que hace el tribunal para que, en un determinado plazo, las
partes concurran ante él a hacer valer un determinado derecho.
C. Notificación Requerimiento. Es el apercibimiento a una de las partes para que en el acto haga o no alguna
cosa, cumpla o no con una determinada prestación.
D. Notificación Propiamente Tal. Es el hecho de poner en conocimiento de las partes o de terceros una
determinada resolución para que produzca sus efectos, sin el propósito de que se comparezca o se realice determinada
actuación o prestación. Es la regla general de las notificaciones.

NOTIFICACIÓN PERSONAL EN PERSONA.


Es aquella que se hace a la persona misma del notificado, entregándosele copia íntegra de la resolución y de la solicitud en
que haya recaído cuando sea escrita. En el proceso penal además puede contener otros antecedentes.

Requisitos de Validez:
1) Requisitos comunes a toda actuación judicial. Efectuarse en días y horas hábiles y dejarse constancia en el
expediente.
2) Requisitos especiales de la notificación personal en persona. Debe efectuarse en lugar hábil, debe efectuarse por
funcionario competente y efectuarse en la forma que establece la ley.

1.A. La notificación personal en persona debe efectuarse en días y horas hábiles.


Todos los días son hábiles para practicar la notificación personal en persona, siempre que la notificación se practique
en:
 Lugares y recintos de libre acceso público.
 En la morada o lugar donde pernocta en notificado.
 En el lugar donde ordinariamente ejerce su industria, profesión u oficio.
 Cualquier recinto privado donde se encuentre y se le permita el acceso al ministro de fe.

El plazo comenzará a correr desde que se practica la notificación; si se practica en día inhábil el plazo comienza a correr
desde las cero horas del día hábil inmediatamente siguiente.
Atendido que todos los días son hábiles, no cabe la habilitación de día para este tipo de notificación.

También es hábil para practicar la notificación el oficio del secretario, el despacho del tribunal y la oficina del ministro de
fé, pero en este caso, la notificación sólo se podrá hacer en días hábiles.

Las horas hábiles para notificar dependerán del lugar donde se practique la notificación:
 Si se trata de un lugar de libre acceso público, la notificación podrá practicarse a cualquier hora, procurando
causar la menor molestia al notificado. Excepcionalmente, en los juicios ejecutivos el requerimiento de pago no
puede hacerse en público.
 Si se trata de la morada o lugar donde pernocta el notificado, o donde ordinariamente ejerce su profesión,
empleo o industria, o en cualquier recinto privado donde se le permita el acceso al ministro de fe, la
notificación podrá hacerse entre las 6 y 22 hrs. Puede solicitarse la habilitación de hora3 al tribunal.
 Si se trata de la notificación en la oficina o despacho del secretario, tribunal o ministro de fe, la notificación
debe practicarse de acuerdo a las reglas generales, entre las 8 y 20 hrs.

1.B. De la notificación personal que se practique debe dejarse constancia escrita en el expediente.
Esto se realiza mediante una certificación o acta de haberse efectuado la diligencia, suscrita por el ministro de fe y el
notificado; si éste se niega o no puede firmar, se dejará constancia en autos.
Se señala lugar, fecha y hora de la notificación y precisarse la forma en que el ministro de fe comprobó la identidad, como
el nombre y apellido del notificado.
La notificación debe encontrarse certificada por la firma del ministro de fe correspondiente.

2.A. La notificación personal debe hacerse en lugar hábil.


Los lugares hábiles para practicar la notificación personal son:
1) Lugares y recintos de libre acceso público.
2) La morada del notificado.
3) El lugar donde pernocta el notificado.
4) El lugar donde el notificado ejerce ordinariamente su profesión, industria o empleo.
5) Cualquier otro recinto privado donde se encuentre el notificado y se permita el libre acceso del ministro de fe.
6) La oficina del secretario.
7) La casa que sirve de despacho al tribunal.
8) La oficina o despacho del ministro de fe que practique la notificación.

Cuando se trata de una persona que no tenga habitación conocida, el lugar podrá proceder a la habilitación de lugar para
que se pueda notificar en otros lugares. Para ello deberá acreditarse con un certificado del ministro de fe que se han hecho
las indagaciones posibles para tal averiguación.

En el proceso penal, las notificaciones deben ser efectuadas:


1) Al MP: en sus oficinas.
2) Al imputado privado de libertad: en el lugar de su reclusión.
3) A los intervinientes: en el domicilio fijado en su primera intervención.

2.B. La notificación personal debe ser practicada por funcionario competente.


Quienes pueden realizarla:
 Secretario y oficial 1ro de secretaría del T° en su oficina. Sólo en su oficina por lo que se requerirá del
consentimiento del interesado que concurre a la oficina.
 Receptor. Quien es el funcionario autorizado para efectuar las notificaciones en cualquiera de los lugares
hábiles, menos la oficina del secretario.
 Notario público u oficial del RC. En aquella localidades que no haya receptor judicial.
 Receptor ad-hoc. El empleado del T° designado por el juez como receptor para el sólo efecto de notificar
personalmente.

3
Pueden los tribunales, a solicitud de parte, habilitar para la práctica de actuaciones judiciales días u horas inhábiles, cuando haya
causa urgente que lo exija. Se estimarán urgentes para este caso, las actuaciones cuya dilación pueda causar grave perjuicio a los
interesados, o a la buena administración de justicia, o hacer ilusoria una providencia judicial (60 CPC).
 Ciertos funcionarios designados por organismos públicos para la práctica de notificaciones. Ej: CDE.
 En algunos procedimientos especiales, se posibilita que la notificación se efectúe por personas que no revisten
el carácter de ministros de fe (juicios de mínima cuantía puede ser un vecino de confianza o un carabinero).
 En el proceso penal las notificaciones de las resoluciones judiciales se realizarán por los funcionarios del
tribunal que hubiere expedido la resolución y que hubieren sido designados para esa función por el juez
presidente. El tribunal también podrá ordenar que una o más notificaciones se practiquen por otro ministro de
fe o por un agente de la policía, por resolución fundada.

2.C. La notificación personal debe efectuarse en la forma que establece la ley.


Debe existir un enfrentamiento físico entre el ministro de fe y la persona a quien se debe notificar. El ministro de fe debe
entregarle copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que recae, si es escrita.

Resoluciones que deben notificarse personalmente.


Puede usarse en cualquier caso para notificar cualquier resolución judicial por ser la más completa que establece la ley. El
tribunal siempre puede mejorar la forma de notificación y es supletoria a todas las demás formas de notificación.

Cuando procede de forma obligatoria:


 En toda gestión judicial, la primera notificación a las partes o personas a quienes hayan de afectar los resultados
del juicio, debe hacerse personalmente. La notificación es personal sólo respecto del sujeto pasivo, ya que al
actor se le notifica por el estado diario.
 Cuando la ley lo ordena para la validez de ciertos actos. (cesión de crédito nominativo 1902 CC, notificación
del pago por consignación o notificación de títulos ejecutivos a herederos).
 Cuando se notifica la resolución que da lugar al cumplimiento de una sentencia en contra de un tercero, en el
procedimiento ejecutivo incidental.
 Cuando los tribunales o la ley lo ordenan expresamente. Art 47 CPC.

En el proceso penal, la notificación que se realiza al MP y a los intervinientes, por regla general no es personal en persona,
sino por cédula.

NOTIFICACIÓN PERSONAL SUBSIDIARIA O POR EL ART. 44.


Forma especial de notificación personal, que tiene lugar cuando la persona a quien debe notificarse personalmente no es
habida en su habitación o en el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión, oficio o empleo, después de haber
sido buscada en dos días distintos.

Naturaleza jº. Se discute, para algunos es una simple modalidad a la notificación por cédula, pero esta requiere de decreto
judicial previo, debe reunir ciertos requisitos y puede utilizarse para todo tipo de resoluciones. Para la mayoría es una
notificación personal, que procede cuando no es habido, encontrándose en el lugar del juicio y teniendo habitación conocida
por él.

Procedimiento de la notificación personal subsidiaria:


Esta notificación siempre se hace fuera de las oficinas del tribunal, por tanto el único funcionario habilitado es el receptor,
y en aquellos lugares en que no hay, el Notario o el Oficial del RC. El procedimiento es el siguiente:
1) Búsquedas. El ministro de fe deberá buscar a la persona en su domicilio, morada o donde habitualmente ejece su
profesión, industria o empleo, a lo menos en dos días hábiles sin ser habida.
2) Certificación de búsquedas. El interesado deberá requerir al receptor para que estampe en el expediente un
certificado de “búsquedas”, donde además se debe consignar que la persona que se trata de notificar se encuentra
en el lugar del juicio y que esa es su morada o lugar de trabajo.
3) Solicitud de notificación. Una vez que el ministro de fe ha devuelto el expediente, el interesado debe solicitar por
escrito al tribunal que se autorice la notificación personal subsidiaria.
4) Resolución del tribunal que ordena la practica de la notificación. El tribunal deberá proveer “Como se pide”
pues acreditados los supuestos es obligatorio para el tribunal acceder a esta notificación.
5) Notificación. No se produce una vinculación física entre el notificado y el ministro de fe. El ministro de fe entregará
las copias de la resolución y la solicitud respectiva a cualquier persona adulta que se encuentre en la morada o en
el lugar donde la persona ejerce su empleo, industria o profesión. Si no hay nadie, se fijará a la puerta un aviso que
de noticia de la demanda con especificación de las partes, materia de la causa, juez que conoce de ella y de las
resoluciones que se notifican. Si la morada o lugar donde ejerce su trabajo el notificado se encuentra en un edificio
o lugar donde no se permite el libre acceso, el aviso y las copias se entregarán al portero o encargado del edificio
o recinto, dejándose testimonio de esta circunstancia.
6) Aviso. El ministro de fe deberá dar aviso de la notificación practicada dirigéndole carta certificada al notificado,
dentro de los 2 días siguientes a la notificación. Si este aviso se omite, la notificación será igualmente válida, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y disciplinarias que le correspondan al ministro de fe.
7) Acta y devolución de expediente. Practicada la diligencia, el receptor debe levantar acta y devolver el expediente
en el plazo de 2 días hábiles.

NOTIFICACIÓN POR CÉDULA.


Es aquella que se efectúa entregando en el domicilio del notificado, con las formalidades legales, una cédula que contiene
copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia (no copia íntegra de la solicitud).

Requisitos de la Notificación por Cédula.


1) Requisitos comunes a toda actuación judicial.
 Debe practicarse en días y horas hábiles: 8 a 20 hrs. No rige a este respecto las modificaciones que se contemplan
respecto a la notificación personal en persona.
 Debe practicarse por funcionario competente: receptor judicial.
 Debe dejarse constancia en el expediente: día y lugar, y del nombre, edad, profesión y domicilio de la persona quien
recibe.
 Debe ser autorizada y firmada por el ministro de fe.

2) Requisitos propios de la notificación por cédula.


 Sólo el domicilio del notificado es lugar hábil para la notificación por cédula. Será aquel que haya establecido en
la primera gestión judicial, por ello, precisamente la sanción a no establecer este domicilio es que las resoluciones que
deban notificarse por cédula, se le notificarán por estado diario. Sin embargo, esta sanción no aplica al litigante rebelde
pues no ha cumplido con la exigencia de designar domicilio. Cuando se ha designado mandatario judicial, las
notificaciones por cédula se harán a su domicilio.

En el proceso penaltambién existe el apercibimiento de notificar por el estado diario si es que no se fija domicilio o no
se notifica de sus cambios.

 La notificación por cédula debe hacerse en la forma prescrita en la ley, esto es, el ministro de fe deberá entregar
copia íntegra de la resolución con los datos para su acertada inteligencia (partes, rol, tribunal, materia). El ministro de
fe dejará en los autos testimonio de la diligencia, como ya se señaló.

Resoluciones que deben notificarse por cédula.


 Sentencia definitiva de única y primera instancia. Las de segunda instancia se notifican por el estado diario.
 La resolución que recibe la causa a prueba. Es la que da inicio al término probatorio, fijando los hechos que
deben probarse. Excepción, en los incidentes se notifica por E. Diario.
 La resolución que ordena la comparecencia personal de las partes.
 Cuando el tribunal lo ordene expresamente y los casos en que la ley lo establezca.
 De acuerdo al artículo 52, si el proceso permanece sin tramitación por más de 6 meses (también podría ordenarse
la notificación personal)..
 Toda notificación que se haga a terceros que no tengan interés, para que puedan participar como testigos o
peritos, podrá notificarse personalmente o por cédula.
NOTIFICACIÓN PERSONAL NOTIFICACIÓN POR CÉDULA
Se entrega copia íntegra de la resolución y de la solicitud en Debe entregarse copia íntegra de la resolución y los datos
que aquella hubiere recaído. necesarios para su acertada inteligencia.
La entrega de las copias se hace directamente al notificado. La entrega puede hacerse a cualquier persona adulta que se
encuentre en el domicilio del notificado.
Puede realizarse por secretario o receptor. Sólo puede hacerse por receptor.
La notificación personal es más amplia en cuanto a lugares y La notificación por cédula sólo puede hacerse en el domicilio
horas. fijado por el notificado y en horas hábiles: 8 a 20 hrs.

NOTIFICACIÓN POR EL ESTADO DIARIO.


Es aquella que se practica mediante la inclusión, en una lista o estado, que se forma y fija diariamente en la secretaria del
tribunal, del número de resoluciones que se dictaron en el proceso en ese día, ajustándose a las formalidades previstas por
la ley. Es una ficción porque no se produce un conocimiento directo de la resolución que se notifica.
La notificación por el estado diario es la regla general en nuestra legislación.

Resoluciones que deben notificarse por el estado diario.


 La resolución que recae sobre la primera presentación respecto del actor.
 La resolución que recibe a prueba los incidentes.
 La sentencia definitiva en segunda instancia.
 Las resoluciones que debiéndose notificar por cédula, no lo son por no haberse designado domicilio.

Procedimiento de publicación en el estado diario.


Le corresponde al secretario del tribunal, y excepcionalmente, al oficial primero.
El estado diario debe formarse diariamente y mantenerse a lo menos 3 días en un lugar accesible al público. La resolución
que se notifica en el estado diario produce sus efectos desde la fecha de su publicación, y de ello se deja constancia en los
autos.

Se encabezará el estado con la fecha del día en que se forme, y se mencionarán por el número de orden que les corresponda
en el rol general, expresado en cifras y letras, y además por los apellidos del demandante y demandado o de los primeros
que figuren con dicho carácter si son varios, todas las causas en que se haya dictado resolución en aquel día, y el número
de resoluciones dictadas en cada una de ellas. Se agregará el sello y firma del secretario. (50 CPC).

NOTIFICACIÓN POR AVISOS.


Es la que se efectúa por medio de (3) avisos publicados en los diarios o periódicos del lugar donde se sigue la causa, o de
la cabecera de la provincia, o de la capital de la región, si allí no los hubiese, cuando haya de notificarse personalmente o
por cédula, a personas cuya individualidad o residencia sea difícil de determinar o que por su número dificulten
considerablemente la práctica de la diligencia.

Requisitos de procedencia:
1º. La resolución debe notificarse personalmente o por cédula.
2º. Que a quien se notifica se encuentre en Chile.
3º. Personas difíciles de identificar o cuya residencia es difícil de localizar.
4º. Por el número de notificados es difícil o dispendioso notificarlos personalmente o por cédula.
5º. El tribunal debe ordenar expresamente la práctica de la notificación; para ello debe señalar expresamente el
periódico en que se publicarán los avisos y establecer el número de avisos, que no puede ser menor a 3. Para acceder
a esta notificación el tribunal debe apreciar los antecedentes con conocimiento de causa y con audiencia del FJ.

Forma de realizar la notificación.


1) Se concreta con la publicación de 3 avisos en un periódico del lugar donde se sigue el juicio.
2) El aviso debe contener copia íntegra de la resolución que se notifica y de la solicitud en que ella hubiere recaído;
sin embargo, si la publicación de esta forma es muy dispendiosa el tribunal podrá disponer que se publique un
extracto redactado por el secretario.
3) Si es la 1ra de una gestión se notificará en el diario oficial en el día 1 o 15 o en el siguiente día hábil si es feriado.
4) Se deja constancia en el expediente, se archivan los diarios y recortan los avisos con la fecha de publicación.
5) La notificación se entiende practicada con la fecha del último aviso.
6) Cualquier omisión de uno de estos trámites, acarrea la nulidad de la notificación.

NOTIFICACIÓN TÁCITA O PRESUNTA.


Es aquella que procede en el caso de existir notificaciones defectuosas o, incluso, no existir notificación respecto de alguna
resolución judicial, y que opera cuando la persona a quien se debió haber notificado efectúa en el proceso cualquier gestión,
que no sea alegar la falta o nulidad de la notificación, pues se supone que ha tomado conocimiento de ella.
Puede suplir cualquier forma de notificación, y se acepta por economía procesal.

Requisitos:
A. Que la resolución no se haya notificado en forma alguna o que haya sido notificada en otra forma a la legal.
B. Que la parte a quien afecte la resolución haga en el juicio cualquier gestión que suponga conocimiento de esa
resolución.
C. Que dicha gestión se haya realizado antes de haber reclamado la falta o nulidad de la notificación en cuestión.

NOTIFICACIÓN FICTA O PRESUNTA LEGAL.


Procede cuando se ha efectuado una notificación nula, y el afectado comparece al procedimiento a alegar tal nulidad. La ley
establece que resuelto el incidente, la resolución judicial se entenderá notificada desde que se notifique válidamente la
sentencia que declara la nulidad de la notificación. Si la nulidad ha sido declarada por un tribunal de segunda instancia,
se entenderá notificada desde que se notifica el “cúmplase”.

Esta notificación opera por el solo ministerio de la ley y opera respecto a toda clase de resoluciones y forma en que se haya
debido notificar.

En el proceso penal no se regula esta notificación, pero perfectamente podría aplicarse debido a las normas de remisión al
CPC.

NOTIFICACIONES ESPECIALES.
 Muerte Presunta. Previo a la declaración, tres publicaciones cada dos meses en el diario oficial.
 Cambio de nombre. Extracto en el diario Oficial del día 1 y 15.
 Carta certificada. Propia de los JPLocal, puede contener aviso de que se ha dictado una resolución o copia
de ella, se perfecciona con el trascurso del tiempo. 3 días.
 Cédula de espera. Es la citación del ejecutado a la oficina del receptor para que concurra a ella a que se le
practique el requerimiento de pago.
 Procedimiento arbitral. Como de establezcan de común acuerdo.
 Proceso penal. Pueden proponer por si otras formas de notificación que el tribunal podrá aceptar si en su
opinión resultaren eficaces y no causaren indefensión.

RESOLUCIONES JUDICIALES Y NOTIFICACIONES.


Son los actos jº procesales que realiza o ejecuta el tribunal resolviendo las peticiones de las partes u ordenando el
cumplimiento de determinadas medidas procesales, mediante las cuales se da curso al procedimiento.

Clasificación de las Resoluciones Judiciales.


a) Según la nacionalidad del Tribunal que las dicta.
 Nacionales.
 Extranjeras.
La importancia de esta clasificación determina la forma en que se ejecutarán.

b) Según la naturaleza del negocio en que se dictan:


 Contenciosas.
 No contenciosas.
La importancia de esta clasificación tiene relación con la forma y los recursos que proceden contra ella.

c) Según la naturaleza del Tribunal que las dicta.


 Ordinarios.
 Especiales.
 Arbitrales.

d) Según la naturaleza del asunto en que se dictan.


 Civiles
 Penales
La importancia de esta clasificación radica en que se encuentran sometidos a diversos procedimientos y régimen de recursos.

e) Según la instancia en la que son pronunciadas.


 Única.
 Primera.
 Segunda.
La importancia de ello radica en los recursos que pueden interponerse en su contra.

f) Según el estado en que se encuentran respecto a su cumplimiento.


 Firmes o ejecutoriadas. Son aquellas que producen plenamente el efecto de cosa juzgada. Las sentencias se
encuentran firme o ejecutoriadas en los siguientes casos:
 Si no proceden recursos en su contra, la sentencia se encontrará ejecutoriada desde que se notifica a las partes.
 Si proceden recursos en su contra, y se han deducido oportunamente, la sentencia se encontrará ejecutada desde que
se notifique el “cúmplase” del tribunal de primera instancia. Si no se han deducido los recursos, desde que transcurren
todos los plazos que la ley concede para su interposición.
Si se trata de una sentencia definitiva se requiere que el secretario del tribunal certifique el hecho de no haberse interpuesto
recursos y que el plazo para ello se encuentra vencido.
 Que causan ejecutoria. Son aquellas que pueden cumplirse a pesar de existir recursos pendientes en su contra.
Trátase de las resoluciones respecto de las cuales se ha concedido el recurso de apelación en el solo efecto
devolutivo y aquellas respecto de las que se ha deducido recurso de casación en la forma o el fondo, y no se
encuentre en los casos excepcionales de suspensión del cumplimiento del fallo.
En el proceso penal, la regla general es que la sentencias causen ejecutoria ya que la interposición de un recurso no suspende
la ejecución de la decisión, salvo que se impugnare una sentencia condenatoria o la ley dispusiere lo contrario expresamente.
 Sentencia de término. Son aquellas que ponen fin a la última instancia del juicio. Es decir, se trata de la
sentencia definitiva de única instancia y de segunda instancia.

g) Según su contenido:
 De condena. Imponen el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer. Esta sentencia junto con
declarar el derecho, impone una prestación. De no cumplirse, la sentencia constituye título ejecutivo para los
efectos de una ejecución forzada.
 Constitutivas. Producen la creación, modificación o extinción de una situación jurídica.
 Declarativas. Se manifiestan sobre la existencia o inexistencia de una situación jurídica. La actividad del tribunal
finaliza ahí.
 Cautelares. No suponen un pronunciamiento sobre el fondo de la acción, sino que declarar una medida de
seguridad. No son, en si mismas, el fin de procedimiento.
 Condenatorias o Absolutorias. En materia penal.

h) Según su naturaleza jurídica. Art 158 CPC.


- Definitivas. La que pone fin a la instancia resolviendo la cuestión o asunto sometido a su decisión. Son requisitos
copulativos el hecho de poner fin a la instancia y resolver la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio.
Las sentencias definitivas pueden ser de única, primera o segunda instancia.

Instancia. Cada uno de los grados jurisdiccionales fijados por la ley a los diversos asuntos que se entregan a los tribunales
de justicia para su conocimiento y fallo, y donde los tribunales aprecian en forma soberana tanto las cuestiones de hecho
como los puntos de derecho sometidos a su decisión.
Resoluciones que ponen fin a la instancia, pero que no resuelven el asunto. La que acepta el desistimiento de la dda o
la que declara desierto o prescrito el recurso de apelación.
Es la más solemne de todas las resoluciones, pues la ley exige que el juez exprese formalmente su razonamiento. Requisitos
del art 170 CPC y 342 CPP.

- Interlocutorias. La que falla un incidente del juicio, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes, o
resuelve sobre algún trámite que debe servir de base para el pronunciamiento de la sentencia definitiva o una
interlocutoria.
Son sentencias interlocutorias de primer grado4 las que resuleven un incidente estableciendo derechos permanentes entre
las partes, y son sentencias interlocutorias de segundo grado5 las que deben servir de base para el pronunciamiento de
una sentencia definitiva u otra interlocutoria.

Existe otra clasificación de las sentencias interlocutorias, en base a la posibilidad de interponer un recurso de
casación.
 Aquellas que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación. En ellas procede recurso de
casación. Ejemplo.
o La que acepta el desistimiento de la dda.
o Declara desierto o prescrito el recurso de apelación.
o Acepta el abandono del procedimiento.
o Acepta la incompetencia del tribunal.
 Aquellas que no lo hacen. No procede recurso de casación.

- Auto. Resuelven incidentes sin establecer derechos permanentes entre las partes. Como por ejemplo, designación
de un curador, medida precautoria, privilegio de pobreza.

- Decreto, providencia o proveído. Tienen por objeto dar curso progresivo a los autos, sin decidir ninguna cuestión
debatida entre las partes. Ejemplo: traslado, téngase presente, etc.

Se trata de la clasificación más importante, y es el único expresamente señalado en la ley:


- Son distintos los requisitos de forma y fondo.

4
La interlocutoria que declara el abandono del procedimiento o que acoge el desistimiento de la demanda, declara desierto un recurso
de apelación, resuleve un incidente en que se promueve una excepción dilatoria, se acepta o rechaza la impugnación de un
documento, resuelve sobre costas.

5
La resolución que ordena recibir la causa a prueba o la que ordena despachar el mandamiento de ejecución.
- Es diferente el número de jueces o ministros que las dictan tratándose de T colegiados. Las resoluciones de mera
sustanciación pueden ser dictadas por un solo ministro.
- Distintos efectos j° (cosa juzgada).
- Distintas formas de tramitar ciertos recursos y procedencia del R de A.
- Varía su forma de notificación.

Requisitos Formales de las resoluciones judiciales.


Requisitos comunes a toda resolución:
 Requisitos comunes a toda actuación judicial (Realizarse por orden del triunal, en días y horas hábiles, dejar
constancia en el expediente, practicarse por el funcionario competente, ser autorizada por el ministro de fe).
 Expresión en letras de fecha y lugar en que se expida.
 Llevar al pie la Firma del juez o jueces.
 Autorizada por el secretario.
Tratándose de la primera resolución, debe asignársele a la causa un número de rol para identificarla y que conservará hasta
el fin de su tramitación.

Requisitos Especiales de determinadas resoluciones. Son exigidos en atención a la naturaleza de cada resolución,
debemos distinguir.
 Decretos. Indicar el trámite que se ordena en virtud del cual se da curso progresivo a los autos. No tiene mayores
formalidades.
 Autos y Stcias interlocutorias. Deben contener:
o Decisión del asunto controvertido. Este es el elemento obligatorio.
o Pronunciamiento sobre las costas del incidente.
o Si la naturaleza lo permite, la enunciación de las consideraciones de hecho y derecho.
 Stcias definitivas de primera o única instancia. Deben adaptarse a lo establecido en el art. 170 CPC y a lo
dispuesto en el AA sobre forma de las sentencias. Las sentencias definitivas constan de 3 partes:
Parte expositiva. Tiene por objeto dejar de manifiesto si el tribunal entendió la naturaleza del problema sometido a su
conocimiento y decisión:
o Designación precisa de las partes litigantes, domicilio, profesión u oficio.
o Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el dte y sus fundamentos.
o Enunciación de las excepciones o defensas del demandante.
o Consignar si se recibió o no la causa a prueba.
o Consignar si las partes fueron o no citadas a oír stcia.
Parte Considerativa. Su objeto es manifestar los fundamentos de la sentencia, con el objeto de evitar arbitrariedades:
o Consideraciones de hecho y derecho que sirven de fundamento a la sentencia.
o Enunciación de leyes, y en su defecto de los ppios de equidad con arreglo de los cuales se pronuncia el
fallo.
Parte Resolutiva o Dispositiva.
o Decisión del asunto controvertido, comprendiendo todas y cada una de las acciones y excepciones,
pudiendo omitirse las incompatibles con las aceptadas o los casos en que el juez puede proceder de oficio.

 Sentencias confirmatorias de segunda instancia.


1. Si la de 1ra instancia reúne todos los requisitos, basta con cumplir los requisitos comunes a toda resolución
(fecha, firma de los jueces, autorización del ministro de fe) junto con la indicación “se confirma”.
2. Si la de 1ra instancia no cumple con todos los requisitos, la sentencia de 2da instancia debe cumplir con todos
los requisitos de una sentencia definitiva. En la práctica, la jurisprudencia ha entendido que basta con subsanar el
defecto cometido en la sentencia recurrida.
El único defecto no subsanable es la falta de pronunciamiento respecto a una excepción opuesta en tiempo y forma.
Para ello deberá casarse de oficio procediendo a dictar sentencia definitiva sin nueva vista, o bien, ordenar al tribunal
de primera instancia que complete la sentencia, suspendiendo entre tanto la vista del recurso.

 Sentencias modificatorias de segunda instancia. Siempre deben indicar la opinión del o los ministros disidentes
y el nombre del ministro que redacta el fallo.
1. Si la de 1ra instancia cumple con todos los requisitos, basta con que se mencionen los fundamentos de hecho o
derecho que demuestren la necesidad de modificar o revocar la de primera, y termine haciendo declaración del
asunto.
2. Si la de 1ra instancia no cumple con todos los requisitos, deberá reunir todos los requisitos: parte expositiva,
considerativa y resolutiva.

 La sentencia del TOP deberá contener:


1. La mención del tribunal y la fecha de su dictación. La identificación de o los acusados y del o los acusadores.
2. La enunciación breve de los hechos y circunstancias que hubieren sido objeto de la acusación; en su caso, los daños
cuya reparación reclamare en la demanda civil y su pretensión reparatoria y las defensas del acusado.
3. La exposición lógica, clara y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieran por probados,
fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren
dichas conclusiones.
4. Las razones legales o doctrinarias que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus
circunstancias y para fundar el fallo.
5. La resolución que condenare o absolviere a cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación
les hubiere atribuido; la que se pronunciare sobre la responsabilidad civil de los mismos y fijare el monto de las
indemnizaciones a que hubiere lugar.
6. El pronunciamiento sobre las costas de la causa.
7. La firma de los jueces que la hubieren dictado.

Sanción a la falta de un requisito de forma:


 Autos o decretos. Procede el recurso de reposición, excepcionalmente apelación en subsidio de la reposición.
 Sentencias interlocutorias. Procede el recurso de apelación; las sentencias interlocutorias no están obligadas a
cumplir los requisitos del art. 170.
 Sentencias definitivas. Procede el recurso de casación en el fondo, por omisión de alguno de los requisitos del art.
170.
 Sentencia TOP. Procede el recurso de nulidad.
 Sentencia definitiva en abreviado. Procede el recurso de apelación.

EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Son el desasimiento del tribunal y la cosa juzgada.
Desasimiento del tribunal. Es el efecto que producen las sentencias definitivas e interlocutorias, en virtud del cual, una
vez que se han notificado a alguna de las partes, no pueden ser modificadas ni alteradas de manera alguna por el tribunal
que las pronunció.
Actuaciones que puede seguir realizando el juez:
- Concesión de recursos que puedan interponerse.
- Pronunciarse sobre medidas precautorias.
- Pronunciarse sobre ejecución de las sentencias.

Excepciones:
 Sentencias interlocutorias que son objeto de recurso de reposición. Podrían ser modificadas, como la que recibe
la causa a prueba, la que declara la deserción o prescripción de un recurso de apelación y la que declara inadmisible
el recurso de casación, por haberse fundado en un error de hecho.
 Recurso de aclaración, rectificación o enmienda. Permite al juez aclarar los puntos oscuros o dudosos; salvar las
omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculo numérico que aparezcan de manifiesto en la
misma sentencia.
Puede hacerse valer a petición de parte.
De oficio el tribunal puede sólo, rectificar los errores, no aclarar o salvar omisiones. Plazo de 5 días desde la
notificación.
No es propiamente una excepción pues no altera el fondo de la sentencia.
 Incidente de nulidad procesal de todo lo obrado por falta de emplazamiento. Puede formularse no obstante
haberse producido el desasimiento del T°.
Los autos y decretos no lo producen y pueden modificarse a través del recurso de reposición.

COSA JUZGADA.
Las sentencias definitivas e interlocutorias firmes producen la acción o excepción de cosa juzgada. (175 CPC).
La acción de cosa juzgada se refiere a la facultad de hacer cumplir, incluso coercitivamente, la pretensión consolidada en
la sentencia, cuando ella lo requiere, pues debemos recordar que ciertas sentencias no requieren del ejercicio de la acción
de cosa juzgada, como lo son las sentencias declarativas (reafirman situación prexistente) o constitutivas (crean o modifican
un nuevo estado jurídico).
Para efectos de llevar a cabo la acción de cosa juzgada, los tribunales están dotados de la facultad de imperio, que les
permite disponer el cumplimiento de las resoluciones judiciales, incluso con el auxilio de la fuerza pública.

La cosa juzgada es el efecto de las sentencias definitivas e interlocutorias, firmes o ejecutoriadas, que las hace
inmutables y eventualmente coercibles. Es un efecto de la sentencia, que implica que no se puede volver a discutir en un
nuevo proceso, lo ya resuelto en sentencia definitiva o interlocutoria que se encuentre firme o ejecutoriada. Produce un
efecto negativo, en cuanto no se puede discutir nuevamente lo mismo, y un efecto positivo que implica que quien ha obtenido
en juicio puede obrar de acuerdo a ese derecho reconocido sin que ningún tribunal pueda negarse.

En el aspecto penal, la existencia de la cosa juzgada ha suscitado algunas polémicas. Ciertos autores señalan que la sentencia
criminal nunca debiera considerarse como absolutamente irrevocable, tanto en el caso de las sentencias absolutorias como
condenatorias. Para Carnelutti en el proceso penal no se da un proceso contencioso, por lo tanto, no tiene la exigencia de
certeza que se produce en el proceso civil. A pesar de ello, nuestra legislación consagra expresamente la cosa juzgada en el
art. 1 CPP:
La persona condenada, absuelta o sobreseída defintivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo
procedimiento penal por el mismo hecho.
La cosa juzgada obra como causal de sobreseimiento definitivo y como excepción de previo y especiale
pronunciamiento. Asimismo, se considera como un motivo absoluto para deducir el recurso de nulidad.
Asimismo, el art. 473 CPP ha considerado como un motivo de revisión por la ECS cuando con posterioridad a la sentencia
condenatoria, ocurriere o se descubriere algún hecho o apareciere algún documento desconocido durante el proceso que
fuere de tan naturaleza que bastare para establecer la inocencia del condenado.

La cosa juzgada tiene rango constitucional, al establecer el art. 76 CP80 la prohibición de revivir procesos fenecidos;
asimismo, se reconoce en el CC, CPC (siendo éste el cuerpo que la regula más profundamente como excepción mixta, como
excepción anómala, excepción en el juicio ejecutivo y como causal de casación en la forma), y CPP.

Se funda en una necesidad de certeza, pues los juicios carecerían de objeto si no se consiguiera la inmutabilidad de los
derechos declarados por los tribunales.

Características de la cosa juzgada como excepción.


 Es un atributo privativo de las sentencias definitivas e interlocutorias firmes o ejecutoriadas.
 Otorga certeza en las relaciones jurídicas, sin perjuicio de que una sentencia sea modificable a través del recurso
de revisión, que es precisamente la excepción.
 La cosa juzgada es relativa, pues sólo afecta a las partes que forman la relación procesal en que se dictó sentencia;
se comprende no sólo a las partes directas sino también a los terceros. Ello emana del art. 3 CC. Hay excepciones
en que la cosa juzgada tiene el carácter de absoluta:
a. Declaraciones de paternidad o maternidad.
b. Institución de heredero.
 La cosa juzgada es renunciable; se puede renunciar en los términos del art.12 del CC y es válido sólo una vez que
la cosa juzgada se haya generado.
 La cosa juzgada es irrevocable.
 La cosa juzgada es inmutable por cuanto no puede discutirse nuevamente el mismo asunto, en un nuevo juicio
(excepción de cosa juzgada).
 La cosa juzgada es coercible pues el vencido está obligado a cumplir con la condena que se le ha impuesto, incluso
por medios compulsivos (acción de cosa juzgada).

Efectos de la cosa juzgada. Acción y excepción.


Acción. Es aquella que nace de una resolución judicial firme o ejecutoriada, para el cumplimiento de lo resuelto o para la
ejecución del fallo. Hacer cumplir un fallo.
Titular. Es titular de la misma de acuerdo a lo dispuesto en el art 176, la persona a cuyo favor se ha declarado el d° y sus
herederos. Se dirige en contra del condenado o en contra de sus herederos o sucesores para reclamar la cosa ganada en
juicio.
Requisitos.
 Sentencia definitiva o interlocutoria firme y ejecutoriada.
 Solicitud expresa de la parte interesada.
 Prestación actualmente exigible. No estar afecta a modalidad
Procedimiento. Distingue si las sentencias son nacionales o extranjeras.

Excepción. Efecto que la ley reconoce a las sentencias definitivas o interlocutorias, que se encuentren firmes o ejecutoriadas,
en virtud de cual no puede volver a discutirse la materia entre las mismas personas, e invocando análogas razones.
Titular. Todo aquel a quien aproveche el fallo, excepcionalmente la sentencia podría producir efecto erga omnes, como el
caso de la declaración de estado civil. Tanto el que gana o pierde.

Situación de otras resoluciones judiciales.


o Autos y decretos. No opera pues son siempre reponibles. Producen acción, pero su cumplimiento es
condicional. Art 181.
o Resoluciones dictadas por tribunales extranjeros. Se discute, para algunos si produciría, pues el art 175
CPC no distingue. Para otros, requiere previamente el exequátur de la CS; finalmente se ha dicho que no
es necesario el exequatur para la excepción de cosa juzgada.
o Actos judiciales no contenciosos. Opera solo respecto del interesado y en las resoluciones afirmativas
cumplidas.

Formas de hacer valer la excepción de cosa juzgada:


I. En materia civil.
1. Se puede hacer valer en el juicio ordinario como excepción dilatoria, como excepción perentoria y como excepción
anómala.
2. En el juicio ejecutivo, en el momento de oponer excepciones.
3. En procedimientos especiales, en el momento en que se deban oponer las excepciones.
4. Como fundamento del recurso de apelación, cuando el tribunal de primera instancia ha rechazado la excepción.
5. Como causal del recurso de casación en la forma.
6. Como fundamento del recurso de casación en el fondo, cuando el tribunal haya desconocido la existencia de la cosa
juzgada, incurriendo en infracción de ley de decisoria Litis.
7. Como fundamento del recurso de queja.
8. Como fundamento del recurso de revisión.

II. En materia penal.


1. El juez puede declarar la inadmisibilidad de la querella.
2. El fiscal puede ejercer la FNI “se encuentre extinguida la responsabilidad penal del imputado”.
3. Decretar el sobreseimiento definitivo, a requerimiento del MP, imputado o de oficio el JG.
4. Hacerla valer el imputado como excepción de previo y especial pronunciamiento, hasta la víspera de la APJO o
verbalmente al inicio de la audiencia.
5. Como fundamento de la defensa.
6. Como motivo absoluto de nulidad para hacer valer la nulidad de la sentencia y el juicio.
7. Acción de revisión.

ACCION DE COSA JUZGADA EXCEPCION DE COSA JUZGADA


Sólo nace de las sentencias condenatorias o con Nace de las sentencias condenatorias, absolutorias,
elementos de condena. constitutivas y meramente declarativas.
El titular es aquel en cuyo favor se ha declarado y Corresponde a todos aquellos que según la ley
sus herederos. Los terceros no se ven beneficiados aproveche el fallo.
por la acción de cosa juzgada.
Se hace valer para obtener el cumplimiento de la Tiene diversas oportunidades para hacerla valer
sentencia. (como excepción, como recurso, etc.)
Prescribe en 3 años (acción ejecutiva) y 5 años Imprescriptible
(ordinaria)
Scias D e I firmes y que causen ejecutoria y que Sentencias definitivas o interlocutorias firmes.
tengan el carácter de condenatoria.

Requisitos Legales de la Cosa Juzgada. (como excepción)


Se denominan también “Límites de la Cosa Juzgada” y están establecidos en el art. 177 CPC:
La excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes
según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya:
1º. Identidad legal de personas;
2º. Identidad de la cosa pedida; y
3º. Identidad de la causa de pedir.
Se entiende por causa de pedir el fundamente inmediato del derecho deducido en juicio.

Podemos desprender de este artículo que existen límites subjetivos (identidad legal de persona) y límites objetivos (Identidad
del objeto y la causa de pedir).

1º. Identidad Legal de Personas. Se trata de las partes, esto es, los sujetos del litigio. Evidentemente, la calidad de
parte recae sobre el demandante o el demandado, y no es sus representantes, como efecto natural de la representación.
Respecto de terceros, llamados también partes indirectas, los coadyuvantes y los excluyentes también se ven afectados por
la cosa juzgada.

El límite subjetivo de la cosa juzgada afecta exclusivamente a los sujetos que son parte en ambos procesos. Pero esta
identidad debe ser legal, esto es, que las partes figuren en el nuevo juicio en la misma calidad que en el anterior. Puede
coincidir con la identidad física, pero no siempre se produce. Algunas instituciones que producen la identidad legal de parte
son:
 La representación. El representado es quien tiene la obligación de atenerse a los resultados del pleito y no el
representante.
 La sucesión, que puede ser por causa de muerte o entre vivos produce identidad entre el demandante y el cesionario
o el demandante y el heredero.
2º. La cosa pedida. El objeto pedido lo constituye el beneficio jurídico inmediato que se reclama y para determinarlo
se deberá estar a lo que el actor haya fijado en la parte petitoria de la demanda.

3º. La causa de pedir. De acuerdo al propio art. 177 CPC es el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.

Oportunidad y forma de alegarla.


 Excepción dilatoria o perentoria. 304, 309 y 310 CPP
 Fundamento de un recurso de apelación, casación (fondo y forma) y revisión.
La Cosa Jugzada en materia penal.
En doctrina se ha concluido que el art. 177 no es aplicable para determinar los límites de la cosa juzgada en materia penal,
ya que ninguno de los elementos se encuentra acordes con la naturaleza del proceso penal. Por ello, la ECS ha señalado
que es inaplicable la triple identidad en material penal.

Son dos los elementos que deben tenerse en cuenta:


1º. El hecho punible. (límite objetivo). Se trata del mismo evento material en la pretensión resuelta lo que genera la
inadmisibilidad de la segunda pretensión. No se trata de la misma calificación jurídica, sino de la misma situación
fáctica la que debe tomarse en cuenta para comparar.
2º. La persona del formalizado. (límite subjetivo). Se reduce a la identidad del imputado, y en este caso si podemos
hablar de identidad física.
En materia penal la titularidad en primer lugar, corresponde al imputado, pudiendo hacerla valer desde la primera actuación
del procedimiento, solicitando el sobreseimiento definitivo de la causa, sin perjuicio de hacerla valer como excepción de
previo y especial pronunciamiento o como defensa de fondo a la acusación. También podrá ejercerla el MPub, guardando
el ppio de objetividad. El juez de garantía puede declarar de oficio inadmisible una querella o no dar a su tramitación, o
decretar de oficio el sobreseimiento definitivo.

Clasificaciónes de la Cosa Juzgada.


1. Según los efectos que genera respecto de las personas.
 Cosa Juzgada Relativa. Afecta sólo a las partes que han generado la relación jurídico procesal.
 Cosa Juzgada Absoluta. Produce efectos respecto de todos quienes promuevan la cuestión que ya hubiese sido
resuelta.
 Cosa Juzgada Directa. Afecta en forma inmediata a las partes.
 Cosa Juzgada Refleja. Afecta a quienes, sin haber sido partes en el proceso, los afecta por formar parte de una
relación jurídica conexa o dependiente.

2. Según la eficacia del proceso del cual emana del fallo que genera la cosa juzgada.
 Cosa Juzgada Real. Es completa, y emana de una sentencia dictada en un proceso válido.
 Cosa Juzgada Aparente. Emana de una sentencia pronunciada en un proceso al cual le falta un requisito de existencia:
como falta de jurisdicción o falta de emplazamiento.
 Cosa Juzgada Fraudulenta. En este caso existe un acuerdo de las partes para obtener efectos que de otro modo no
podrían conseguir, fingiendo un conflicto que no existe o bien, valiéndose de medios ilícitos para lograr la dictación
de una sentencia favorable.

3. Según la mayor o menor intensidad con que se despliegan los efectos de la sentencia.
Debemos tener presente que las resoluciones judiciales pueden ser inmutables, cuando no puede iniciarse un proceso con
posterioridad para desconocer lo que se ha resuleto anteriormente en otro; o bien inimpugnables, aquellas respecto de las
cuales han precluído todos los recursos destinados a modificación dicha resolución en el proceso en que se dictó.
 Cosa Juzgada Formal. Es aquella que produce una sentencia definitiva o interlocutoria firme, en cuanto no puede ser
objeto de recurso alguno, en virtud de haber precluido los medios de impugnación. La resolución es inimpugnable.
La cosa juzgada formal es el presupuesto necesario de la cosa juzgada sustancial; las resoluciones que sólo producen
cosa juzgada formal no tienen excepción de cosa juzgada, puesto que pueden ser objeto de un nuevo juicio, pero no
puede renovarse la discusión en el mismo procedimiento. Debido a su excepcionalidad sólo existe cosa juzgada formal en
los casos en que la ley lo disponga expresamente. Casos de cosa juzgada formal:
1) Reserva de acciones por el ejecutante y de excepciones por el ejecutado en el juicio ejecutivo, para un juicio
ordinario posterior. En este caso, si el tribunal otorga la reserva, el fallo en juicio ejecutivo no produce cosa juzgada
sustancial en el juicio ordinario.
2) Renovación de la acción ejecutiva. Si se rechaza la demanda ejecutiva, acogiéndose excepciones del ejecutado por
cuestiones meramente formales. No podrá volver a demandarse en el mismo procedimiento pero si, intentando una
nueva acción con los vicios corregidos.
3) Sentencia interlocutoria que declara el abandono del procedimiento. Declarado el abandono del procedimiento, se
puede intentar un nuevo juicio.
4) Recurso de protección.
5) Querellas posesorias. Las sentencias que se pronuncian en los interdictos posesorios producen cosa juzgada
sustancial o material, puesto que el fallo no puede revisarse en un proceso posterior. Sin embargo, tratándose de la
sentencia que falla una denuncia de obra nueva ordenando la suspensión de la obra y la sentencia de la denunica de
obra ruinosa que desecha la demanda, excepcionalmente producen cosa juzgada formal, puesto que estas acciones
pueden ser renovadas en juicio ordinario posterior.
6) En juicios de arrendamiento se podrá pedir la restitución o el desahucio transcurridos 6 meses desde la sentencia
ejecutoriada y en cualquier tiempo, si aparecen nuevos hechos.
7) En asuntos judiciales no contenciosos es posible la modificación de las resoluciones judiciales puesto que no se
trataría de actos administrativos.

 Cosa Juzgada Sustancial o Material. Es la que autoriza cumplir lo resuelto sin ninguna restricción e impide que
vuelva a discutirse lo fallado, tanto dentro del proceso, como en uno posterior. La resolución junto con ser
inimpugnable es también inmutable. La regla general es que las sentencias definitivas e interlocutorias firmes o
ejecutoriadas produzcan cosa juzgada sustancial, por ello es que las excepciones tendrán que señalarse expresamente.

Es posible también encontrar la Cosa Juzgada Provisional que es aquella que persiste mientras las circunstancias que se
tuvieron a la vista para su dictación no hubieren variado.
 Cosa Juzgada Sustancial o Material Provisional: Es aquella en que se posibilita la revisión en un procedimiento
posterior a la sentencia final ejecutoriada, por haber variado las circunstancias que motivaron su dictación. Ocurre
cuando el ppio de inmutabilidad se rompe, como es el caso de los juicios de alimentos o cuidado personal.
 Cosa Juzgada Formal Provisional: Aquella en que las resoluciones que se dicten durante el curso del proceso,
producen todos sus efectos dentro del juicio, no obstante poder ser modificables, cuando hubieren variado las
circunstancias que se tuvieren en cuenta para su dictación. Privilegio de pobreza, medidas precautorias, medidas
cautelares personales o reales, resolución que fija el plazo para el cierre de la investigación.

La Cosa Juzgada y la Preclusión.


La preclusión es la pérdida de una facultad procesal por no haberse ejecutado dentro de plazo o por haberse ejecutado
válidamente. En este sentido, la cosa juzgada formal sería el efecto de la preclusión del derecho a impugnar una resolución
para que sea modificada en el mismo juicio; la cosa juzgada sustancial o material sería el efecto de la preclusión en todo
juicio futuro que tienda a modificarla.

La conexión heterogénea.
Existe un nexo jurídico entre la acción penal para perseguir el delito y la acción civil para la reparación de los daños que el
hecho ilícito le provoca a la víctima.
Debemos determinar como incluyen estos diversos sistemas en el proceso en que se tramitan y en la sentencia que se
pronuncia.
A. Respecto de los procesos en tramitación. (suspensión).
El proceso penal influirá en el proceso civil suspendiendo el proceso civil hasta la terminación del proceso criminal, si en
éste se ha deducido acusación o requeriiento.

El proceso civil influirá en el penal debiendo suspenderse si es necesaria la resolución previa de una cuestión de carácter
civil que no sea de competencia del JG, como cuestiones sobre validez del matrimonio, estado civil, etc. Se pronuncia el
sobreseimiento temporal.

B. Respecto de las sentencias.


Las sentencias civiles carecen de toda influencia en los procesos penales. Excepcionalmente una sentencia civil podría
producir cosa juzgada en un proceso penal cuando ésta declare inexistente o nulo un hecho de carácter civil que sea un
elemento del tipo. El JG deberá decretar el sobreseimiento definitivo.
También produce el efecto de cosa juzgada en sede penal la sentencia emanada de un tribunal civil cuando se hizo
valer anteriormente la acción que emana del delito en esta sede.

Las sentencias penales condenatorias siempre producen efectos en sede civil. Respecto a las sentencias civiles
absolutorias o que ordenan el sobreseimiento definitivo no producen la cosa juzgada en el juicio civil. Excepcionalmente,
producirán la cosa juzgada en sede civil aquellas que se fundan en la no existencia del delito o del cuasidelito, o aquellas
que se fundan en la circunstancia de no existir relación alguna entre el hecho que se persigue y la persona acusada o no
existir indicios contra el acusado.

INCIDENTES GENERALES Y ESPECIALES.


Es una materia contemplada dentro de las disposiciones comunes a todo procedimiento y por ello, esta reglamentación es
de aplicación general.

Definición. Toda cuestión accesoria al juicio, que requiere un pronunciamiento especial del tribunal, con audiencia
a la parte contraria.
La cuestión ppal es el juicio. El pronunciamiento del tribunal recaído en un incidente será una sentencia interlocutoria o un
auto, dependiendo si establece o no derechos permanentes entre las partes, a menos que se resuelva en definitiva.

Toda cuestión accesoria al juicio, que requiere pronunciamiento especial con audiencia de parte, se tramitará como
incidente, si la ley no señala una tramitación especial. (82 CPC).

Elementos de los Incidentes:


1. Existencia de juicio. No es posible hablar de incidente sin un juicio; sólo una vez que la demanda se encuentre
válidamente notificada se podrá promover un incidente.
2. Es una cuestión accesoria con respecto a la cuestión principal que es la materia del juicio.
3. Que exista relación directa entre el incidente y la cuestión principal. Todo incidente que no tenga conexión alguna
con el asunto que es materia del juicio podrá ser rechazado de plano.
4. Que exista un especial pronunciamiento por parte del tribunal, mediante una sentencia interlocutoria de primer
grado o un auto. Los incidentes que por expreso mandato de la ley deben resolverse en la sentencia definitiva como
las costas y las tachas de testigos, son un injerto de interlocutoria dentro de una sentencia definitiva, en la parte en
que se resuelve dicho incidente. “disgregación de la sentencia”.

Características de los incidentes.


1) Son cuestiones accesorias al asunto principal.
2) Tienen establecido un procedimiento propio.
3) Sus normas son de aplicación general, por tratarse de disposiciones comunes a todo procedimiento.
4) Deben ser promovidos, tramitados y fallados ante el tribunal que conoce de la cuestión principal, aplicando la
regla de la extensión.
5) Pueden promoverse desde la notificación de la demanda hasta que se que se cite a las partes a oir sentencia.
Excepcionalmente, el incidente de nulidad procesal por falta de emplazamiento se podrá interponer incluso luego
de haberse dictado sentencia definitiva ejecutoriada y durante el procedimiento de cumplimiento incidental. En
segunda instancia, los incidentes pueden promoverse hasta la vista de la causa.
El incidente de nulidad procesal debe promoverse dentro de los 5 días siguientes al conocimiento del vicio. El rebelde
por fuerza mayor puede promover el incidente de nulidad de todo lo obrado dentro de los 3 días desde que cesó el
impedimento y el rebelde por falta de notificación podrá promover el incidente de nulidad procesal en un plazo de 5 días
desde que el litigante tuvo conocimiento del juicio.
6) La promoción de un incidente no suspende la tramitación de la cuestión principal, debiendo tramitarse por cuerda
separada. Excepcionalmente, los incidentes de previo y especial pronunciamiento suspenden la tramitación de la
causa, debiendo tramitarse en el cuaderno principal.

Clasificación de los incidentes.


1.- Según su relación con el asunto principal.
 Conexos. Aquellos que tienen relación directa con el asunto materia de juicio.
 Inconexos. No tienen relación alguna con el asunto materia de juicio. Estos pueden ser rechazados de plano.

2.- Según su tramitación.


 Ordinarios. Se ajustan a las reglas contendidas en el Título IX Libro I del CPC.
 Especiales. Sometidos a reglas especiales en atención a la naturaleza de la cuestión accesoria: acumulación de autos,
cuestiones de competencia, implicancias y recusaciones, privilegio de pobreza, costas, desistimiento de la demanda y
abandono del procedimiento.

3. Según su origen y al momento en que deben promoverse.


 Previos. Nacen de un hecho anterior al juicio o coexistente con su principio, razón por la cual deben promoverse antes
de hacer cualquier gestión relativa a la cuestión principal.
 Coetáneos. Se originan de un hecho acontecido durante el juicio y deben promoverse tan pronto como el hecho llegue
a conocimiento de la parte respectiva. Todos los incidentes que deriven de la misma causa deben promoverse a la vez;
todo incidente extemporáneo podrá ser rechazado de plano, salvo que tienda a corregir un vicio que anule el
procedimiento, o se funde en la omisión de una circunstancia esencial para la ritualidad o marcha del juicio, caso en el
cual, podrá oponerse en cualquier momento. Como:
 Incompetencia absoluta del tribunal.
 Falta de emplazamiento.
En estos casos el tribunal ordenará las diligencias necesarias para que la causa siga su curso. La ley faculta al juez para
corregir de oficio, para evitar la nulidad de los actos de procedimiento. Pero no podrá, subsanar las actuaciones viciadas, en
razón de haberse realizados estas fuera del plazo fatal indicado por la ley.

4. Según la forma en que debe resolverse el incidente.


 Deben resolverse previa tramitación. Es necesario dar traslado a la contraria e incluso, recibirlos a prueba si fuere
procedente.
 Pueden ser resueltos de plano. Se resuelven con el sólo mérito de la solicitud, sin traslado ni prueba. Éstos son:
1) La solicitud de incidente inconexo puede rechazarse de plano.
2) La solicitud de incidente que nace antes del juicio o coexiste con él y que no se hizo valer antes de cualquier otra
gestión, puede rechazarse de plano.
3) La solicitud de incidente que nace de un hecho ocurrido durante el juicio y que no es promovido tan pronto como
llegue a conocimiento de la parte, puede rechazarse de plano.
4) La solicitud de incidente que nace de un hecho que es causa de varios incidentes, sin que se hayan hecho valer todos
juntos, puede rechazarse de plano.
5) La solicitud de incidente que se haga por la parte que ha perdido 2 o más incidentes promovidos por ella con
anterioridad, sin haber efectuado la consignación necesaria para promoverlo, podrá ser rechazado de plano.
6) Aquellos que se basan en hechos de público conocimiento o que consten en el proceso, pueden acogerse o rechazarse
de plano.

5.- Según el efecto que tiene su promoción en la tramitación de la cuestión principal y el cuaderno en que se tramitan.
 De previo y especial pronunciamiento. Aquellos sin cuya previa resolución no se puede seguir substanciando la causa
ppal. Suspende la causa y se tramita en el cuaderno ppal. El legislador ha señalado expresamente cuáles son los
incidentes de previo y especial pronunciamiento: incompetencia del tribunal, excepciones dilatorias. Si el legislador
nada ha dicho, el tribunal deberá resolverlo en cada caso.
 No de previo y especial pronunciamiento. Los incidentes de solo y especial pronunciamiento no suspenden el curso
de la causa principal y se tramitan en cuaderno separado. Revisten este carácter el privilegio de probreza.

Tramitación de los Incidentes Ordinarios.


Los incidentes pueden promoverse de las siguientes maneras:
1. A través de una solicitud o demandan incidental, a la cual el tribunal deberá proveer su traslado.
2. A través de la solicitud de una actuación judicial que debe ser decretada con audiencia, la cual debe ser resuelta
previa tramitación como incidente.
3. En todos los casos en que el legislador establece que determinadas solicitudes se tramitarán de acuerdo a las normas
de los incidentes.
4. Mediante la oposición que realiza una parte a la solicitud de una actuación judicial formulada por la otra que ha
sido decretada con citación.

Medidas tendientes a evitar multiplicidad de incidentes.


 La parte que haya promovido y perdido dos o más incidentes, no podrá promover otro, sin previa consignación de una
cantidad de dinero que determine el tribunal (entre 1 y 10 UTM), la cual se aplicará como multa si se rechaza el
incidente. La resolución que ordena el depósito y fija el monto es inapelable. Todo incidente por el cual se ordene
consignación, se tramitará en cuerda separada.
Esta restricción no rige respecto de quien goza de privilegio de pobreza, pero si se estimare mala fe, el tribunal de oficio o
a petición de parte podrá imponerle al abogado o mandatario judicial, una multa beneficio fiscal.
 Estableciendo una oportunidad y forma para promover los incidentes, que de no cumplirse permite su rechazo de plano
por el tribunal.
 Se establece como obligatoria la condena en costas del litigante que hubiere promovido y perdido un incidente dilatorio,
pudiendo eximirlo el tribunal si estima que tuvo motivos plausibles para litigar.

Procedimiento de los incidentes. DISCUSIÓN > PRUEBA > FALLO.


 Periodo de Discusión. Interpuesta la solicitud, el tribunal podrá:
o Rechazarlo de plano por inconexo, extemporáneo o por faltar la consignación.
o Resolverlo de plano si se funda en hechos que constan en el proceso o que son de público conocimiento.
o Admitirlo a tramitación: proveerá traslado por el término de 3 días, resolución que será notificada por el estado
diario. Este plazo no puede aumentarse por tabla de emplazamiento.
La contraparte podrá:
 Allanarse, caso en que no será necesario recibir el incidente a prueba.
 Permanecer inactivo, caso en que el tribunal deberá evaluar la procedencia de recibir el incidente a prueba.
 Evacua traslado o Responde realizando sus alegaciones de hecho y derecho. El tribunal deberá evaluar la
procedencia de recibir el incidente a prueba.
 Período de Prueba. Es un período eventual por cuanto el tribunal podría resolver el incidente con el mérito de los
escritos de las partes.
o Recibir el incidente a prueba. Siguiendo las normas generales, esto lo hará, existiendo hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos. La resolución determinará aquellos puntos de prueba y las audiencias en que haya
de recibirse la prueba testimonial, donde sólo se presenta la lista y no la minuta sobre la cual deben referirse.
Esta resolución se notifica por el Estado diario.
La resolución que recibe el incidente a prueba es una sentencia interlocutoria o un auto, no es apelable. Si sería susceptible
de recurso de reposición.

El termino probatorio tiene una duración de 8 días, para que dentro del él se rinda la prueba y se justifiquen las tachas a los
testigos, si hay lugar a ellas. Dentro de los dos primeros días se deberá acompañar la nómina de testigos. También hay
término probatorio extraordinario para rendir prueba fuera del lugar del juicio, que se concederá una sola vez y por no más
de 30 días.

 Fallo del Incidente. Vencido el termino probatorio, hayan o no rendido prueba las partes, el tribunal fallará
inmediatamente el incidente a más tardar dentro del tercero día. No hay periodo de observaciones a la prueba, ni citación
para oír sentencia. El tribunal puede dictar medidas para mejor resolver.

LA NULIDAD PROCESAL.
Concepto. Es una sanción de ineficacia respecto de los actos j° procesales, por el incumplimiento de alguno de los requisitos
que la ley prescribe para su validez. Es la principal sanción de ineficacia procesal, junto con la preclusión, la inoponibilidad,
etc.

Muchas de las normas sobre nulidad (83 y 84 CPC) están tratadas dentro del título de los incidentes; disposiciones comunes
a todo procedimiento que, por tanto, recibe aplicación general. Pero la nulidad procesal como institución recibe
reconocimiento en muchas otras instituciones como veremos más adelante.

83 CPC: la nulidad procesal podrá ser declarada, de oficio o a petición de parte, en los casos en que la ley expresamente lo
disponga y en todos aquellos en que exista un vicio que irrogue a alguna de las partes un perjuicio reparable sólo con la
declaración de nulidad.
La nulidad sólo podrá impetrarse dentro de 5 días, contados desde que aparezca o se acredite que quien deba reclamar de la
nulidad tuvo conocimiento del vicio, a menos que se trate de la incompetencia absoluta del tribunal. La parte que ha
originado el vicio o concurrido a su materialización o que ha convalidado tácita o expresamente el acto nulo, no podrá
demandar la nulidad.
La declaración de nulidad de un acto no importa la nulidad de todo lo obrado. El tribunal, al declarar la nulidad, deberá
establecer precisamente cuáles actos quedan nulos en razón de su conexión con el acto anulado.

84 CPC inciso final: el juez podrá corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del proceso. Podrá asimismo
tomar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos de procedimiento. No podrá, sin embargo, subsanar las
actuaciones viciadas en razón de haberse realizado éstas fuera del plazo fatal indicado por la ley.

Presupuestos procesales. Están constituidos por:


Elementos constitutivos del juicio.
 Contienda jº actual.
 Las partes.
 Tribunal.
Requisitos de Validez.
 Competencia del Tribunal.
 Capacidad para comparecer.
 Observancia de las solemnidades.

Características de la Nulidad Procesal.


I. Es autónoma en su naturaleza, en sus consecuencias, en su configuración jurídica, pues se rige por normas
especiales que no son las que se aplican en sede civil. El mayor desarrollo es producto de la jurisprudencia relativa
al incidente de nulidad procesal y del recurso de casación en la forma.

II. Puede hacerse valer por diversos medios, donde se distinguen:


a) Medios Directos: que atacan directamente el acto que se pretende invalidar: declaración de nulidad de oficio por el
tribunal, casación en la forma de oficio por el tribunal, casación en el fondo de oficio, incidente de nulidad, excepciones
dilatorias y recurso de revisión.
b) Medios Indirectos: no persiguen directamente la nulidad, pero igualmente se pretende que sea declarada: recurso de
reposición, recurso de apelación, recurso de queja.

III. No es clasificable, pero admite distinción entre:


o Nulidad. Puede declararse de oficio o a petición de parte, normas de orden público.
o Anulabilidad. Sólo a petición de parte, por infracción de normas de orden privado.

IV. No requiere causal específica; no opera en derecho procesal el principio de la especificidad que exige que cada
vicio en particular este expresamente señalado en la ley. Sin perjuicio de ello, podemos encontrar causales
genéricas y específicas de nulidad:

A. Causales específicas: la nulidad podrá ser declarada de oficio o a petición de parte, en los casos en que la ley
expresamente lo disponga6:
1º. Causales del recurso de casación en la forma: incompetencia del tribunal, implicancias y recusaciones, menos votos de
los que la ley exige para el acuerdo o con jueces que no concurrieron a la vista, ultrapetita, extrapetita, omisión de los
requisitos del art. 170 de las sentencias, cosa juzgada, etc.
2º. Nulidades específicas de 79 y 80 CPC a propósito del litigante rebelde y la fuerza mayor: podrá un litigante pedir la
recisión de lo que se haya obrado en el juicio en rebeldía suya, ofreciendo probar que ha estado impedido de comparecer
por fuerza mayor o por otra causa no imputable a él.
3º. A propósito del recurso de revisión (810 CPC): tratándose de sentencias fundadas en documentos falsos, testigos
condenados por falso testimonio, cohecho, cosa juzgada que no se alegó oportunamente, entre otros.

B. Causales genéricas. La nulidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte, en todos aquellos casos en que exista
un vicio que irrogue a alguna de las partes un perjuicio reparable sólo con la declaración de nulidad, como por
ejemplo:
1º. Vicios que anulen el proceso o circunstancias esenciales para la ritualidad o marcha del juicio.
2º. Se pueden oponer como excepción dilatoria todas aquellas que tengan por objeto corregir vicios del procedimiento sin
afectar el fondo de la acción deducida.
3º. Todos los trámites esenciales a que se refiere la causal del recurso de casación en la forma.
4º. Causal genérica del recurso de casación en el fondo: sentencia dictada con infracción de ley que haya incluido
sustantivamente en lo dispositivo del fallo.

Como podemos apreciar la procedencia del incidente de nulidad procesal es muy amplia en nuestro derecho sin la necesidad
de que se establezca un catálogo específico. Excepcionalmente y con el fin de acotar la amplitud de la nulidad procesal, el
legislador no da lugar a la nulidad procesal en algunos casos como:
 La omisión del envío de la carta certificada en la notificación personal subsidiaria.

6
Artículo 83 CPC.
 Errores en el estampado del expediente sobre una notificación por el estado diario.

V. Requiere ser alegada por las partes7, lo que generalmente se hace por la vía incidental. Para alegar la nulidad
procesal por la vía incidental es necesario:
 Ser parte en el proceso en que se genera el vicio. Puede tratarse de las partes directas o de terceros coadyuvantes,
independientes y excluyentes.
 La parte que alega la nulidad debe haber experimentado un perjuicio que sea reparable solamente con la declaración de
nulidad.
 La parte que promueve el incidente de nulidad procesal no debe haber sido causante del vicio que lo lleva a promoverlo
o haber consentido en él.

VI. Requiere de declaración judicial para que opere, de lo contrario, el acto produce todos sus efectos. Asimismo, la
declaración judicial de nulidad debe indicar los actos que habrán de ser afectados por la nulidad.

VII. Genera la ineficacia específica del acto viciado, y en algunos casos de los actos realizados con posterioridad a
éste, por existir una interdependencia entre ellos.
La regla general es la nulidad propia: la nulidad de un acto no importa la nulidad de todo lo obrado.
Excepcionalmente, podemos encontrarnos con la nulidad extensiva o derivada: la nulidad de un acto afecta a todos los
actos que se hubieren realizado con posterioridad, atendida la vinculación entre ellos. Se conoce como “efecto extensivo de
la nulidad”. Es el efecto que se produce con la nulidad por falta de emplazamiento.

VIII. Sólo contra actos generados dentro del proceso, pues generalmente se sanea si no es alegada dentro del proceso.

IX. La nulidad procesal se sanea:


 Mediante la resolución que la deniega, puesto que ejecutoriada la resolución produce cosa juzgada.
 Preclusión de la oportunidad para hacerla valer. 5 días desde que se tuvo conocimiento del vicio, a menos que se
trate de la incompetencia del tribunal para lo cual no existe plazo. 3 días para el litigante rebelde que estuvo
impedido de comparecer por fuerza mayor.
 Cuando la parte a originado el vicio o concurrido en su materialización.
 Mediante la convalidación expresa o tácita del acto nulo. Incompetencia relativa o notificación tácita.

X. La nulidad procesal debe ser declarada sólo en el caso que el vicio que la genera causa un perjuicio reparable sólo
vía nulidad. Se conoce como “principio de la trascendencia”. La nulidad sin perjuicio no opera.

Nulidad en Materia Penal.


Art 159 Procedencia de las nulidades procesales. Sólo podrán anularse las actuaciones o diligencias judiciales defectuosas
del procedimiento que ocasionaren a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nulidad.
Existe perjuicio cuando la inobservancia de las normas procesales atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera
de los intervinientes en el proceso.
Presunción de perjuicio. Si hubiere impedido el pleno ejercicio de las garantías que establecen la CPR y las leyes.
Presunción de derecho.
Oportunidad para solicitarla. En forma fundada y por escrito, incidentalmente en las siguientes oportunidades.
 Dentro de los 5 días desde que el perjudicado haya tomado conocimiento fehaciente del acto cuya
invalidación persiga.
 Si el vicio se ha verificado en una audiencia, debe impetrarse verbalmente antes del término de la misma.
 No podrá reclamarse la nulidad de las actuaciones durante la etapa de investigación después de la audiencia
de preparación del juicio oral.

7
Excepcionalmente, puede ser declarada de oficio.
 La solicitud extemporánea será declarada inadmisible.
Titulares. El interviniente perjudicado con el vicio y que no hubiere concurrido a causarlo.
Nulidad de oficio. Si el vicio ha impedido el ejercicio de las garantías y derechos reconocidos en la CPR y las leyes
(160). En los demás casos, si se ha producido un acto viciado y no se ha saneado aún, pondrá en conocimiento del
interviniente, a fin que éste proceda como crea conveniente.
Saneamiento de las nulidades. Si el interviniente perjudicado acepta expresa o tácitamente los efectos del acto.
Salvo casos del 160.
Efectos.
 La nulidad del acto conlleva la de los actos consecutivos que de el emanen o dependan.
 El tribunal declarara a que actos se extiende, y siendo posible ordenará que ellos se renueven, rectifiquen o
ratifiquen.
 La solicitud de nulidad constituye preparación suficiente del recurso de nulidad para el caso de que el
tribunal no resuelva la cuestión de conformidad a lo solicitado.

Incidentes Especiales.
Su carácter de especial, no está dado por la forma de tramitación, sino por la concurrencia de ciertos requisitos particulares
para su interposición. Estos son:

1.- Acumulación de autos. Se pretende evitar que puedan pronunciarse sentencias contradictorias entre dos procesos
pendientes que se encuentran relacionados. Si bien no existe entre los procesos la triple identidad que requiere la coza
juzgada o la excepción de Litis pendiencia, la relación entre los conflictos es tal que lo sentenciado en una causa es
perfectamente aplicable a las demás o tiene gran incluencia.

Aquel incidente que tiene lugar siempre que se tramiten separadamente, dos o más procesos que deban constituir un
solo juicio y terminar por una sola sentencia, para mantener la continencia o unidad de la causa.
Su objetivo es la acumulación material de dos o más procesos, sea ante el mismo o diversos tribunales.

Requisitos de FONDO para que se decrete la acumulación de autos:


 Cuando las acciones sea iguales a las que se han deducido en otro juicio, o cuando emanen directa o inmediatamente
de los mismos hechos.
 Cuando al menos 2 de estos elementos coincidan: partes, objeto de la acción, causa de pedir (triple identidad).
 Siempre que la sentencia que haya de pronunciarse en un juicio haya de producir cosa juzgada en otro.

Requisitos de FORMA para que proceda la acumulación de autos:


 Que los juicios se encuentren sometidos a una misma clase de procedimiento.
 Que la sustanciación de los procedimientos se encuentre en instancias análogas. Los juicios que estén más avanzados,
se suspenderán hasta que todos lleguen a un mismo estado.

Cómo se decreta. A petición de parte, se requiere una solicitud escrita de quien haya sido admitido como parte litigante en
cualquiera de los juicios. Procede excepcionalmente de oficio, cuando los procesos se encuentren en el mismo tribunal.

Oportunidad. Antes de la sentencia de término. Entre tribunales de igual jerarquía, debe promoverse ante el que conoció
primero. Entre tribunales de distinta jerarquía, al mayor. En juicios ejecutivos, antes del pago de la obligación.

Tramitación. Solicitada la acumulación, se dará traslado por el plazo de 3 días, transcurrido el plazo el tribunal resolverá,
haciendo traer, previamente a la vista, todos los procesos cuya acumulación se solicita si se encuentran en su tribunal, o
solicitándolos vía exhorto; entre tanto, se suspenderá la tramitación de la causa principal, tratándose de un incidente de
previo y especial pronunciamiento. La resolución será apelable en el sólo efecto devolutivo.
Efectos. Si es concedida, el juicio que esté más avanzado se suspenderá, hasta que todos lleguen al mismo estado. Si los
juicios se encontraban siendo tramitados por distintos tribunales, se produce una excepción a la regla de la radicación. Los
efectos se producen desde que la resolución se notifica a las partes, sin necesidad de esperar que se encuentre firme y
ejecutoriada.

2.- Cuestiones de competencia. Incidencias formuladas por las partes acerca de la falta de atribución del tribunal requerido
para conocer de un negocio judicial. Se puede reclamar por dos vías que no pueden ser utilizadas ni simultánea ni
sucesivamente:
 Inhibitoria. Se concurre al tribunal que no conoce del asunto y que es estimado competente, para que este pida
al que está conociendo, que se inhiba de hacerlo y remita los antecedentes al que la parte estima es el competente.
Características de la inhibitoria:
 Se ejerce ante el tribunal que no está conociendo actualmente del asunto, pero que se estima competente (tribunal
requirente).
 Se debe indicar cuál es el tribunal que está conociendo del asunto (tribunal requerido).
 Se debe solicitar que el tribunal requierente se dirija al tribunal requerido solicitándole que se abstenga de conocer
el asunto y le remita los autos.

Tramitación: La solicitud al tribunal requirente debe acompañarse de los documentos que acrediten la incompetencia del
requerido. El tribunal deberá pronunciarse de plano respecto de la solicitud. No se contempla intervención de la contraparte,
siendo una excepción al principio de la biltaeralidad de la audiencia.
Si el tribunal requirente acoge la solicitud, dictará la providencia “como se pide, exhórtese”. Esta resolución es inapelable;
si no accede, se puede apelar.

Recibida la comunicación, el tribunal requerido oirá a la parte que litigue ante él, y con lo que ella exponga y el mérito
que arrojen los documentos que presente o que el tribunal mande a agregar de oficio, accederá a la inhibición o negará lugar
a ella (105 CPC). La primera resolución del tribunal requerido será “traslado”.
Si el tribunal requirente accede a la solicitud, remitirá al tribunal requirente todos los antecedentes. Esta resolución es
apelable.
Si el tribunal requierente deniega la inhibitoria se traba una contienda positiva de competencia, debiendo remitir los
autos al tribunal que corresponda dirmir la contienda. Mientras tanto el curso de la cuestión principal se mantendrá
suspendida.

 Declinatoria. Se solicita como excepción dilatoria, al tribunal que está conociendo del asunto, que se declare
incompetente indicándole cuál es el que se estima competente.
Características de la declinatoria:
 Se ejerce ante el tribunal que está conociendo y se cree incompetente.
 Se le indica cuál es el tribunal que se estima competente.
 Se le solicita que se abstenga de conocer.

Plazos: Tratándose de la declinatoria de competencia absoluta NO existe plazo para promover el incidente. Tratándose de
la declinatoria de competencia relativa en los asuntos civiles contenciosos deberá promoverse por el demandado antes de
cualquier otra gestión, de lo contrario oprará la prórroga de la competencia.

Tramitación: Se tramita como un incidente de previo y especial pronunciamiento, sin perjuicio de que el tribunal que
está conociendo pueda librar las providencias que se consideren urgentes.

Efectos. De acogerse la declinatoria, todo lo obrado ante el tribunal incompetente será nulo y debe reiniciarse el
procedimiento ante el juez competente. La sentencia que desecha la declinatoria es apelable en el sólo efecto devolutivo.
INHIBITORIA DE COMPETENCIA DECLINATORIA DE COMPETENCIA
Se trata de un incidente especial. Se trata de un incidente especial.
Se promueve ante el tribunal que se cree competente, Se promueve ante el tribunal que está conociendo del
pero que NO está conociendo del asunto. asunto, pero que se cree INCOMPETENTE.
Se genera un incidente que no es de previo y especial Se genera un incidente de previo y especial
pronunciamieto, sin perjuicio de que podría anularse pronunciamiento.
todo lo obrado.
Puede dar origen a una contienda de competencia, si el No da origen a una contienda de competencia.
tribunal que no está conociendo accede a la petición.

Es necesario aquí también tratar las contiendas de competencia: en este caso, se suscita un conflicto entre dos o más
tribunales que sostienen tener competencia para conocer de un asunto, con exclusión de los demás (contienda positiva), o
bien, un conflicto entre dos o más tribunales que sostienen NO ser competentes para conocer de un asunto (contienda
negativa).

Resolución de las Contiendas de Competencia:


4. Entre tribunales ordinarios:
 Si los tribunales ordinarios tienen un superior común: resolverá el superior de ambos.
 Si los tribunales ordinarios tienen distinto superior, y son de distinta jerarquía, resolverá el superior jerárquico del
tribunal de superior jerarquía.
 Si los tribunales ordinarios tienen distinto superior, y son de igual jerarquía, resolverá el superior jerárquico del que
previno en el conocimiento.
 Los jueces árbitros tienen como superior a la ICA respectiva.

5. Entre tribunales especiales o entre éstos y tribunales ordinarios:


 Si los tribunales dependen de la misma ICA, resolverá ella.
 Si los tribunales dependen de distintas ICA, resolverá la ICA que sea superior del que previno en el conocimiento.
 Si no pueden aplicarse las reglas precedentes, resolverá la ECS.

6. Entre autoridades políticas o administrativas y tribunales de justicia: (Conflictos de jurisdicción).


 Si se produce entre autoridades políticas o adminstrativas y tribunales inferiores de justicia, resolverá la ECS.
 Si se produce entre autoridades políticas o administrativas y tribunales superiores de justicia, resolverá el Senado.

Todas las contiendas son resueltas en única instancia.

3.- Implicancias y Recusaciones. Son ciertos hechos o circunstancias que inhabilitan a un juez o funcionario naturalmente
competente para conocer de un asunto, por considerar que existe un interés presente que le hace perder la imparcialidad
requerida en la función que desempeña.

Se trata de resguardar la imparcialidad, implicancias y recusaciones que pueden conducir a una incompetencia accidental o
subjetiva. La imparcialidad del juez es uno de los presupuestos del debido proceso. Todo proceso requiere de un juez
impartial (que no sea parte en el proceso) e imparcial (que no tenga interés en el conflicto).

Implicancias. Tramitación de implicancia:


 Petición por escrito, indicando la causa legal de implicancia o recusación, y los hechos en que se funda la causal
adjuntando boleta de consignación. Ello debe hacerse antes de cualquier gestión:
114: la declaración de implicancia o de recusación cuando haya de fundarse en causa legal, deberá pedirse antes de toda
gestión que ataña al fondo del negocio, o antes de que comience a actuar la persona contra la cual se dirige, siempre
que la causa alegada exista ya y sea conocida de la parte.
Si es causa posterior o no ha llegado a conocimiento de la parte, deberá proponerla tan pronto como tenga noticia de ella.
 El tribunal examina el cumplimiento de los requisitos del punto anterior y admitirá el incidente a tramitación.
 Si estima que cumple los requisitos pero no prueba los hechos, conferirá traslado, formando cuaderno separado.
 Si es acogida de plano, el funcionario quedará inhabilitado de actuar en el asunto, si es declarada bastante, el
funcionario deberá abstenerse hasta que se falle.
 Si es rechazada se condenará en costas y se aplicará multa.
 Si se paraliza por + de diez días, sin que la parte que lo promovió realice gestiones, se declarará el abandono de la
implicancia.
 La resoluciones sobre implicancias y recusaciones son INAPELABLES, salvo que se trate del rechazo de un juez
unipersonal.

Causales de implicancia:
 Ser el juez parte en el pleito o tener un interés personal.
 Ser el juez consorte o pariente de alguna de las partes o sus representantes legales.
 Ser el juez tutor o curador de alguna de las partes, albacea de una sucesión, síndico de una quiebra o administrador
o representante de una persona jurídica que sea parte en el juicio.
 Ser el juez ascendiente o descendiente del abogado de alguna de las partes.
 Haber sido el juez abogado o apoderado de alguna de las partes en la causa que actualmente conoce.
 Tener el juez, su consorte, ascendientes o descendientes causa pendiente en que deba fallar como juez alguna de las
partes.
 Haber intervenido en el asunto anteriormente como defensor o fiscal.
 Haber formulado acusación como fiscal o haber asumido la defensa del imputado en otro procedimiento.
 Haber actuado el miembro del TOP como JG en la misma causa.
 También por la ley de tribunales de familia, se incorporó la causal de implicancia de haber intervenido como
mediador en la causa.

Recusación. Los hechos que constituyan causal de recusación, deben ser puestos en conocimiento del presunto afectado, a
fin que esta deduzca dentro del término de 5 días el correspondiente incidente, durante éste plazo el magistrado queda
provisoriamente inhabilitado. Misma tramitación que las implicancia, salvo que son apelables, sólo las interlocutorias que
dicta un tribunal unipersonal, aceptando una recusación amistosa o inhabilitándose de oficio.

Causales de recusación:
 Ser el juez pariente más lejano o afín.
 Ser el juez hermano o cuñado del abogado de alguna de las partes.
 Tener el juez parentesco con el juez inferior que hubiere pronunciado la sentencia que se trata de confirmar o
revocar.
 Ser alguna de las partes dependiente del juez.
 Ser el juez, su consorte o parientes, deudor o acreedor de alguna de las partes o de su abogado, etc.

IMPLICANCIAS RECUSACIONES
Sus causales señaladas en el COT, se aplican a todos los Sus causales señaladas en el COT, se aplican a todos los
jueces, funcionarios judiciales y peritos. jueces, funcionarios judiciales y peritos.
Los jueces deben inhabilitarse tan pronto como Los jueces deben inhabilitarse tan pronto como conozcan
conozcan la causal de implicancia que los afecta y dejar la causal de recusación que los afecta, y dejar constancia en
constancia en el proceso. el proceso.
Sus causales implican una mayor gravedad. Sus causales implican una menor gravedad.
Debe ser delcarada de oficio o a petición de parte. Opera sólo a petición de la parte a quien pueda afectar la
falta de imparcialidad del juez, sin perjuicio de que el
tribunal pueda declararla de oficio.
Son normas de orden público. Son normas de orden privado.
No pueden purgarse. Se pueden purgar cuando no se solicita antes de que se
realice cualquier otra gestión.
No existe renuncia. Se pueden renunciar tácitamente si no se alega dentro del
5to día.
Su infracción configura el delito de prevaricación. Su infracción no configura delito alguno.
Debe conignarse una cantidad de dinero para Debe consignarse una cantidad de dinero para responder de
responder de las multas y costas si la solicitud es las ultas y costas si la solicitud se rechaza.
rechazada.
Se interponen ante el mismo afectado. Se interpone ante el superior jerárquico.
Se tramita como incidente especial. Se tramite como incidente especial.
Opera como causal de casación en la forma, bastando Opera como causal de casación en la forma, siempre que se
su ocurrencia. haya alegado.

La recusación de los abogados integrantes puede hacerse sin expresión de causa, antes del inicio de la audiencia.

Recusación amistosa: antes de solicitar la recusación al tribunal que corresponda, el recusante tiene derecho a ocurrir al
recusado o al tribunal de que forme parte, para plantearle la recusación y pedirle que declare inhabilitado sin más trámite.
Esta solicitud se falla sin tramitación incidental, y las causales en que puede fundarse son todas aquellas que restan
imparcialidad al juez de la causa; tampoco requieren la consignación del impuesto.

4.- Privilegio de Pobreza. Es un beneficio que se concede por la ley o la autoridad judicial, a ciertas personas,
concediéndoles el derecho a litigar representadas gratuitamente por abogados encargados de representar a personas que
carecen de recursos para proveerse defensa jurídica, como asimismo a ser servidos gratuitamente por funcionarios auxiliares
de la administración de justicia. En algunos casos, lo otorga la ley, como lo es respecto de los asistidos por la CAJ, pero
además puede ser otorgado por el tribunal respectivo.

Algunos beneficios que otorga el privilegio de pobreza:


 Derecho a ser servido por funcionarios del orden judicial, abogados, procuradores y otros oficiales gratuitamente.
Si obtiene algo en juicio, deberá destinar la décima parte de ello para pagar honorarios y derechos.
 No será condenado al pago de costas.
 Se encuentra exento del pago de multas.
 En el proceso penal, el imputado tiene derecho a defensa letrada desde la primera actuación del procedimiento
dirigido en tu contra, tarea que es cumplida por la DPP.

Clasificación del privilegio de pobreza.


1) Privilegio de pobreza legal. Se concede por el solo ministerio de la ley a las personas patrocinadas por las entidades
públicas o privadas destinadas a prestar asistencia jurídica y judicial gratuita. Se acredita mediante un certificado
otorgado por el representante.
2) Privilegio de pobreza judicial. Se concede por resolución judicial, luego del cumplimiento de los requisitos legales,
lo que se tramita como incidente especial.

Tramitación del incidente especial de privilegio de pobreza.


1) Se tramita ante el tribunal al que le corresponda conocer del asunto en primera o única instancia.
2) Puede tramitarse en cualquier estado del juicio.
3) Debe solicitarse por escrito, mencionar los motivos en que se funda y ofrecer la información para acreditar los
fundamentos, con citación de la contraparte. Si existe oposición, se genera un incidente.
4) Se tramita en cuaderno separado, sin suspender la tramitación de la cuestión principal.
5) La sentencia que se pronuncia sobre el privilegio de pobreza produce cosa juzgada provisional, pudiendo volver
a discutirse en cualquier momento si cambian las circunstancias que se tuvieron a la vista para concederlo.

5.- Costas. Son los gastos inmediatos y directos que ocasiona una gestión judicial, los que deben ser soportados por
las partes, en conformidad a la ley.

Clasificación.
 Personales y procesales. Son personales las que corresponden a honorarios de abogados y procuradores. Las costas
procesales son las costas causadas en la formación del proceso y corresponden generalmente a aranceles que deben
cancelarse a los auxiliares de la administración de justicia. Las partes son responsables de sus costas personales, las
partes y el procurador responsables de las costas procesales y en caso de Litis consorcio existe solidaridad en la
responsabilidad a las costas.
 Comunes e individuales. Son comunes las que se deben pagar por partes iguales, como el peritaje que se solicita
de común acuerdo.
 Útiles e inútiles. Útiles son las indispensables para el proceso, y las inútiles son aquellas no indispensables, como
los honorarios de un receptor en una notificación que debía hacerse por Eº Diario.

Norma General. La parte que haya sido vencida totalmente, en un proceso o incidencia, será condenada al pago de costas,
salvo que el tribunal estime que ha tenido motivos plausibles para ddar, haciendo declaración expresa de ello. No podrá
eximirse de este pago tratándose de incidente dilatorio que ha sido rechazado. Para avaluar las costas debe hacerse una
liquidación de ellas:
 Las costas procesales son fijadas por el secretario del tribunal mediante la tasación.
 Las costas personales son fijadas por el juez mediante regulación.
En 2da instancia. El tribunal puede eximir del pago de costas, incluso las de primera instancia, pero en este caso deberá
señalar en forma expresa los motivos. Ante Tribunales colegiados, si el fallo no es unánime, no podrá condenarse en costas
a la parte vencida.
Apelación. Se puede apelar sólo por ese motivo.

Tramitación del Incidente. Es aquel incidente especial, promovido por la parte de un proceso o de una incidencia, que no
se encuentra conforme con la regulación solicitando se rectifique o complemente la tasación.
1. Se presenta la solicitud al juez para la liquidación de las cosas.
2. El tribunal efectuará la tasación y pondrá en conocimiento de las partes, por el estado diario, con citación. Las partes
pueden objetarla y el tribunal podrá resolver de plano o darle tramitación de incidente.

6.- Desistimiento de la dda.


Es importante distinguir diversas instituciones:
1. Retiro de la demanda: se trata del mero acto material del demandante de sustraer materialmente la demanda, antes
de que se haya practicado la notificación al demandado. El efecto es que la demanda se tendrá como no presentada,
y por lo tanto, el demandante podrá volver a presentarla.
2. Modificación de la demanda: Hasta antes de la contestación del demandado, el actor podrá introducir cambios a la
demanda presentada. Para los efectos de su notificación, se considerará una nueva demanda y tendrá que notificarse
personalmente nuevamente al demandado, a quien sólo a contar de esta última notificación le correrá el plazo para
contestar.
3. Desistimiento de la demanda: Es el acto jurídico procesal del demandante mediante el cual renuncia a la pretensión
deducida en la demanda, produciendo el término del procedimiento y la extinción de la pretensión hecha valer en
la demanda. Se puede realizar en cualquier estado del juicio, siempre que la dda se encuentre legalmente notificada
y hasta que la sentencia no se encuentre ejecutoriada. En segunda instancia se podrá desistir también, e incluso ante
la ECS en conocimiento de un recurso de casación. Tendrá tramitación incidental.

Tramitación. La acción corresponde exclusivamente al demandante y el tribunal proveerá traslado por un plazo de 3 días.
El demandado podrá desistirse de la reconvención. Es necesario que el mandatario tenga facultad especial para desisitrse
de la demanda. Si la contraria no se opone, el tribunal dictará sentencia interlocutoria acogiendo el desistimiento.
Si se hace oposición o sólo se acepta condicionalmente, resolverá el tribunal si continúa o no el juicio, o la forma en que
debe tenerse por desistido el actor.

Efectos. La sentencia interlocutoria que acepta el desistimiento, extingue las acciones. Produce cosa juzgada y por eso es
un equivalente jurisdiccional. Procede el recurso de apelación en su contra. También proceden los recursos de casación en
la forma y el fondo, por tratarse de una sentencia interlocutoria que pone término al juicio.
La resolución que rechaza el desistimiento es un auto, puesto que falla un incidente sin establecer derechos permanentes
entre las partes, por lo tanto procedería la apelación en subsidio de la apelación. En ningún caso, procederán los recursos de
casación ni en la forma ni en el fondo.

Desistimiento de la reconvención. Debe ser aceptado con citación y si la parte se opone, se confiere traslado o se resuelve
de inmediato o en la sentencia definitiva. Es decir, no siempre genera un incidente, a diferencia del desistimiento de la
demanda.

7.- Abandono del procedimiento. Es la extinción o pérdida total del procedimiento, que se produce cuando todas las partes
que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante un determinado espacio de tiempo.
Art 152 El procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su
prosecución durante 6 meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso
progresivo a los autos.

Campo de aplicación. Se encuentra regulado dentro de las disposiciones comunes a todo procedimiento, por lo que se
aplica a cualquiera, salvo que la ley no lo permita o la naturaleza del asunto lo impida. Excepciones. Juicios de quiebra,
división o liquidación de herencias, sociedades o comunidades, ello porque se trata de procedimientos universales donde
concurren varias personas respecto de las cuales no es posible distinguir su carácter de demandantes o demandados.
Tampoco en los juicios penales ni en los de PLocal.

Requisitos del abandono del procedimiento:


1. Inactividad de las partes. Esta inactividad consiste en que ninguna de las partes ha realizado una gestión útil para
curso progresivo a los autos.
Tal como se señala, la gestión útil es aquella que tiende a dar curso progresivo a los autos, es decir, a que el procedimiento
llegue a estado de sentencia o dirigido a obtener el cumplimiento forzado de la obligación. Se ha declarado que no son
gestiones útiles: las solicitudes de desarchivo, de acumulación de autos, custodia, copias, etc.

2. Transcurso del tiempo establecido en la ley. La inactividad debe haberse prolonado por un plazo de 6 meses
desde que se dictó la última providencia en el procedimiento. Es decir, no es necesaria la notificación de la parte
para comenzar el cómputo del plazo.
Tratándose de un plazo de 6 meses, no se descuentan los días hábiles.
Plazos especiales de abandono del procedimiento:
 Juicio de mínima cuantía: 3 meses.
 Implicancias y recusaciones: 10 días.
 Abandono de la acción penal privada: 30 días.
 Juicio ejecutivo: Debemos recordar que el juicio ejecutivo se tramita en dos cuadernos:
a. Cuaderno Ejecutivo: si el ejecutado opuso excepciones, el plazo será de 6 meses, según las reglas generales. Si el
demandado no opuso excepciones, el mandamiento se considera como sentencia definitiva y la tramitación se sigue en el
cuaderno de apremio.
b. Cuaderno de Apremio: ya sea porque el ejecutado no opuso excepciones o porque las que opuso fueron rechazadas y se
dictó sentencia definitiva ejecutoriada, el plazo será de 3 años desde la última gestión útil en el procedimiento de apremio.
Decretado el abandono, se deberán alzar los embargos y restituir los bienes al ejecutado.

3. Solicitud de parte. El tribunal no puede declararla de oficio. La acción sólo pertenece al demandado. Si el
demandado interpuso reconvención perderá ésta, porque el procedimiento es uno y no puede fraccionarse.

4. Que no se haya renunciado al abandono del procedimiento. El demandado debe alegar el abandono
inmediatamente de reiniciado el procedimiento, por vía de acción o de excepción. Si no lo hace, se entiende que el
demandado renuncia a su derecho de alegar el abandono.
Oportunidad. Durante todo el juicio y hasta que se haya dictado sentencia en la causa. El abandono se puede solicitar en
primera o segunda instancia y en sede de casación. Se debe tener presente que si se solicita el abandono en segunda instancia,
se pierde todo lo obrado y no sólo lo que se hubiera realizado en segunda.

Tramitación. Puede alegarse por vía de acción o excepción, y en ambos se tramita como incidente de previo y especial
pronunciamiento. Debe solicitarse ante el tribunal en que se configuraron los requisitos que hacen procedente dicha
declaración.
La resolución que declara el abandono del procedimiento es una sentencia interlocutoria de primer grado y que pone
término al juicio, por lo tanto, proceden contra ella el recurso de apelación y de casación. Produce cosa juzgada formal
pues el demandante podrá reiniciar la acción en un nuevo procedimiento.
La resolución que rechaza la solicitud de abandono del procedimiento es un auto, puesto que falla un incidente sin
establecer derechos permanentes entre las partes. Procede en su contra el recurso de apelación en subsidio de la reposición.

Efectos. No se entienden extinguidas las acciones o excepciones de las partes, pero estas perderán el derecho de continuar
el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio. Subsisten sin embargo con todo su valor, los actos y
contratos que resulten derechos definitivamente constituidos, como el mandato, la transacción, etc. Pueden volver a ddar.
No se interrumpe civilmente la prescripción.

ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA


Es una sanción procesal a la inactividad de las partes, que Es un acto jurídico procesal de carácter unilateral que emana del
sólo puede alegarse por el demandado. demandante.
El mandatario judicial no requiere de poder especial para El mandatario requiere de facultades especiales para desistirse de
alegarlo. la acción deducida.
El efecto es la pérdida del procedimiento, es decir, la El efecto que genera es la extinción o pérdida de las pretensiones
materialidad de lo actuado, pero no de las pretensiones y hechas valer conjuntamente con todo el procedimiento incoado.
excepciones hechas valer.
La resolución que lo acoge produce sólo cosa juzgada formal. La resolución que lo acoge cosa juzgada sustancial.

MEDIDAS PREJUDICIALES
Son los actos jurídicos procesales anteriores al juicio, que tienen por objeto preparar la entrada a éste, asegurar la
realización de algunas pruebas que puedan desaparecer, y asegurar el resultado mismo de la pretensión que se hará
valer con posterioridad dentro del proceso.

Finalidades de estas medidas.


a) Obtener datos para la elaboración de la dda. 1 al 4 del 273 CPC.
b) Procurarse medios de prueba sobre hechos que puedan desaparecer o rendir medios que durante el juicio no puedan
rendirse.
c) Asegurar el resultado del juicio.

Clasificación de las medidas prejudiciales:


1) Medidas prejudiciales preparatorias o propiamente tales: Declaración jurada de capacidad, Exhibición de la cosa
litigiosa, Reconocimiento jurado de firma en inst privado, Exhibición de libros de contabilidad.
2) Medidas prejudiciales probatorias: Inspección personal del T. (Hechos que pueden desaparecer), Informe de peritos
(Hechos que pueden desaparecer), Certificado de un Ministro de Fe (Hechos que pueden desaparecer), Absolución
de posiciones (Riesgo de ausencia o impedimentos post), Prueba de testigos (Riesgo de ausencia o impedimentos
post).
3) Medidas prejudiciales precautorias: Secuestro de la cosa objeto de la dda, Nombramiento de uno o más
interventores, Retención de bs determinados, Prohibición de celebrar actos y cttos sobre bs det.

Características de las medidas prejudiciales:


A. Deben ser solicitadas por una futura parte del proceso y antes de que éste comience. Por regla general, la solicitud
se realiza a petición del futuro demandante, pero el futuro demandado también puede solicitarlas para preparar su entrada
en juicio o proveerse pruebas para preparar su defensa.
B. Son de aplicación general. Se encuentran reguladas en el Libro II del CPC “Del Juicio Ordinario”.
C. Se debe expresar la acción que se propone deducir. Si se trata del demandado, deberá fundar su temor de ser
demandado.

El juicio ordinario puede iniciarse por la demanda o a través de una medida prejudicial.

MEDIDAS PREJUDICIALES PREPARATORIAS O PROPIAMENTE TALES.


Son los actos jurídicos procesales anteriores al juicio, que tienen por objeto preparar la entrada a éste,

Titular. La regla general es que sean solicitadas por el futuro demandante. Excepcionalmente, el futuro demandado puede
solicitar la prejudicial de reconocimiento jurado de firma en instrumento privado.

Requisitos para solicitar las medidas prejudiciales.


Comunes a todo escrito. SUMA + COPIAS + FIRMA.
Requisitos de 1ra presentación. Concesión de patrocinio, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
Mandato judicial.
Generales de todas las medidas prejudiciales. Indicar la acción que se propone deducir y someramente los
fundamentos.
Específico para el otorgamiento de una prejudicial preparatoria. El solicitante debe demostrar la necesidad de
que se decrete esa medida para poder entrar al juicio.

Tribunal competente para conocer de estas medidas.


Ante el juez competente para el futuro proceso, de acuerdo a la acción que va a deducir. Si se entabla ante tribunal
relativamente incompetente, esta suerte de prorroga no se extiende al juicio, la jurisprudencia ha estimado que la prorroga
debe producirse respecto del juicio y en el mismo.

Tramitación de una medida prejudicial.


Por RG se tramita sin audiencia. Art 289 CPC, excepcionalmente, como el caso de las probatorias el juez la concede con
audiencia, caso en que puede oponerse alegando:
No ser necesaria para entrar al juicio.
Que no cumpla con los requisitos.
Se producirá entonces un incidente que el T debe resolver previo a decretar la medida.

Análisis particular de las diversar medidas prejudiciales propiamente tales que se contemplan en el CPC.
1) Declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para comparecer en juicio, o a su personería
o al nombre y domicilio de sus representantes.
El objeto de esta medida es que el demandante pueda realizar un emplazamiento válido, identificando en su demanda al
demandado. Esta medida siempre corresponde al futuro demandante y que no puede ser solicitada por el futuro demandado.
El tribunal citará al futuro demandado a una audiencia para día y hora determinados, a fin de que preste declaración jurada
sobre los hechos que solicita el futuro demandante. De ello se le notificará personalmente al requerido, y al actor mediante
estado diario.
El futuro demandado debe compareer y responder categóricamente, dejándose constancia en un acta; si no comparece o da
respuestas evasivas, el futuro demandante puede solicitar que se le impongan multas y arrestos al futuro demandado.

2) La exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción que se trate de entablar.
Tratándose del juicio ejecutivo tiene suma importancia determinar si la especie se encuentra en poder del deudor. Si la
especie se encuentra en poder del deudor, la obligación es líquida y por lo tanto, se puede demandar de inmediato si la
obligación consta en un título ejecutivo. Si la especie no se encuentra en poder del deudor, habrá que realizar una gestión
preparatoria de la vía ejecutiva para avaluar la especie y determinar su valor.
Esta medida corresponde siempre al futuro demandante.
El tribunal citará al futuro demandado a una audiencia a fin de que pueda exhibir la cosa que haya de ser objeto de la acción.
De ello se le notificará personalmente al requerido, y al actor mediante estado diario.
El futuro demandado deberá comparecer y dará cumplimiento de la siguiente forma:
c. Si la cosa se encuentra en su poder, deberá mostrar el objeto o autorizar al interesado para que lo reconozca.
d. Si la cosa se enucentra en poder de un tercero, el demandado cumplirá expresando el nombre y residencia
del tercero o el lugar donde la especie se encuentre.
Si el demandado no cumple con la orden, se podrán imponerle multas y arresto y el tribunal podría decretar el allanamiento
del lugar donde se encuentre la cosa cuya exhibición se solicita.

3) La exhibición de sentencias, testimonios, inventarios, tasaciones, títulos de propiedad u otros instrumentos


públicos o privados que por su naturaleza puedan interesar a diversas personas.
4) Exihibición de libros de contabilidad.
Esta acción corresponde siempre al futuro demandante y puede solicitar además que se deje copia de las piezas que se
presentan.
A diferencia de lo que ocurre con cosas que puedan ser objeto del juicio, la exhibición de los documentos sólo se puede
pedir si se encuentran en poder del futuro demandado y no de terceros, sin perjuicio que este requerimiento se pueda hacer
a terceros una vez iniciado el juicio.
El tribunal citará a una audiencia para un día y hora determinados a fin de que exhiba los documentos. La solicitud le será
notificada personalmente al futuro demandante, en tanto que al actor se le notificará por estado diario.

Los libros de comercio llevados en conformidad hacen fe contra el comerciante que los lleva; esta exhibición debe ser
ejecutada en el lugar donde los libros se llevan y a presencia del dueño o de la persona que él comisione. Una sanción
especial para la no exhibición de libros de comercio es que se pierde el derecho de hacerlos valer después, junto con las
multas y arrestos que procedan. Igualmente, el tribunal puede decretar el allanamiento del local donde se hayen los
documentos.

5) Reconocimiento jurado de firma en instrumento privado.


Tiene por objeto permitir tanto al demandante como al demandado indagar acerca de la autenticidad de un instrumento
privado, permitiendo obtener el reconocimiento de la firma estampada en él por la contraparte.
Se cita al futuro demandado o futuro demandante para una audiencia a fin de que proceda a prestar declaración jurada acerca
de la firma puesta en un instrumento privado, bajo apercimiento de tener por reconocida la firma si no comparece o da
respuestas evasivas.
La resolución debe ser notificada personalmente al requerido, y por el estado diario al solicitante.
La sanción de tener por reconocida la firma estampada en el documento lo hace remitiéndose a la gestión preparatoria de la
vía ejecutiva “reconocimiento de firma puesto en instrumento privado”, pero la medida prejudicial y la gestión preparatoria
tienen notables diferencias:
MEDIDA PREJUDICIAL PREPARATORIA GESTIÓN PREPARATORIA VÍA EJECUTIVA
El solicitante es el futuro demandante o el futuro demandado. El solicitante sólo será el futuro demandante en juicio ejecutivo.
Requiere señalar la acción declarativa que se propone No requiere adelantar la acción que quiere deducir.
deducir y enunciar someramente sus fundamentos.
Su objetivo es preparar la entrada a un juicio declarativo. Su objetivo es obtener un título ejecutivo.
Se genera un medio de prueba para hacerlo valer en juicio Se obtiene un título ejecutivo.
declarativo.
Si falta el reconocimiento es posible demandar en juicio Sin reconocimiento no hay juicio, puesto que no hay título
posterior, pues pueden existir otros medios de prueba. ejecutivo.

MEDIDAS PREJUDICIALES PROBATORIAS.


Son actos jurídicos procesales anteriores al juicio, que tienen por objeto la rendición de medios de prueba establecidos por
el legislador, que pudieren ser con posterioridad, de difícil realización o recayeren sobre hechos que pudieren fácilmente
desaparecer.

La regla general es que su titular sea el futuro demandante, pero el futuro demandado también se encuentra facultado por la
ley para solicitar medidas prejudiciales probatorias para preparar su defensa.

Requisitos para solicitar las medidas prejudiciales.


Comunes a todo escrito. SUMA + COPIAS + FIRMA.
Requisitos de 1ra presentación. Concesión de patrocinio, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
Mandato judicial.
Generales de todas las medidas prejudiciales. Indicar la acción que se propone deducir y someramente los
fundamentos.
Específico para el otorgamiento de una prejudicial probatoria. Dependerá de la medida que se solicite, las
cuales pueden ser:

1) La inspección personal del tribunal, informe de peritos nombrados por el tribunal o certificado de ministro de
fe.
Debe indicarse los motivos o peligros específicos que justifican la medida:
 Existe un peligro inminente de daño o perjuicio.
 Que se trate de hechos que puedan fácilmente desaparecer.
Esta medida se decretará dando conocimiento a la persona a quien se trata de demandar, si se encuentra en el lugar donde
las diligencias deben efectuarse, de lo contrario deberá procederse con intervención del defensor de ausentes.

2) Absolución de posiciones.
El motivo para que se decrete la prejudicial probatoria de absolución de posiciones consiste en la existencia de un temor
fundado de que el futuro absolvente se ausente en breve tiempo del país. La medida prejudicial probatoria de absolución
de posiciones no contiene el sobre que permanece cerrado y secreto tanto para el tribunal como para el absolvente, puesto
que al tribunal le corresponde calificar la procedencia de la medida.
En el caso de que el absolvente se ausente dentro de los 30 días subsiguientes a la notificación de la medida sin absolver
posiciones, o sin dejar apoderado con autorización o instrucciones suficientes, se le dará por confeso. Por eso, debe
solicitarse la medida para que se decrete bajo el apercibimiento de que se tenga por confesa en el curso de juicio.
El requerido no está obligado a absolver posiciones sino también a dejar un mandatario que lo represente, para facilitar el
futuro emplazamiento, de lo contrario podrá nombrársele un curador de bienes.

3) Prueba de testigos.
El motivo para que se decrete la testimonial como medida prejudicial probatoria es la existencia de impedimentos graves
en virtud de los cuales haya un fundado temor que la prueba testimonial no pueda recibirse oportunamente con
posterioridad en el proceso.
En la medida prejudicial probatoria de testigos es imprescindible que se presente la lista de testigos, señalando los
impedimentos graves que generan el temor de que no pueda rendirse oportunamente, y se acompañe una minuta señalando
los puntos sobre los cuales el testigo debe prestar declaración, pues ellos deben ser calificados de conducentes para que el
tribunal decrete la medida.

MEDIDAS PRECAUTORIAS
En nuestro derecho, las podemos encontrar reguladas en el CPC a propósito del Juicio Ordinario, en el CPP en los títulos
sobre “Medidas cautelares personales” y “Medidas cautelares reales”, en la ley 19968 sobre Tribunales de Familia como
medidas de protección que pueden interponerse en casos urgentes en que el interés superior del niño o niña lo exija.
Las medidas precautorias son aquellas resoluciones que se dictan durante el proceso y que tienen por objeto otorgar
al actor la anticipación provisoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, para prevenir el daño jurídico que
podría derivar del retardo en la dictación de la sentencia.

Características de las medidas cautelares.


1) Sus efectos son provisorios. Duran sólo el tiempo que media entre su concesión y la fecha en que la resolución que
pone término al proceso se encuentre ejecutoriada.
2) Su justificación radica en la existencia del periculum in mora. Se trata del peligro de daño jurídico derivado del
retardo de una providencia jurisdiccional definitiva.
3) Para dictarla es necesario que apareza el fumus boni iuris. Es necesario el “humo del buen derecho”, es decir,
antecedentes que hagan presumir que la pretensión invocada es verosímil. Es necesario contar con el “juicio de
probabilidad”, un estado intermedio entre la incertidumbre y la certeza.
4) Son instrumentales en relación con la sentencia definitiva. Nacen al servicio de la sentencia definitiva; sólo es
posible dictar una medida cautelar cuando el proceso se haya iniciado, y finalizado el proceso, la medida cautelar
dee extinguirse. Excepcionalmente, el legislador permite las medidas prejudiciales precautorias donde establece el
plazo con que cuenta el actor para demandar.
5) Deben ser homogéneas con la pretensión del autor. Dependiendo de la pretensión es la medida cautelar que se
solicita.
6) Deben ser idóneas con la pretensión del autor. Deben procurar el efecto positivo que se busca para el futuro
cumplimiento de la resolución judicial que se dicte.
7) Deben ser proporcionadas. La medida cautelar no puede ser más ni menos que la necesaria.
8) Debe ser modificada, si se aletra la situación de hecho que ha jusitificado su otorgamiento o denegación.
9) El actor es responsable de los daños y perjuicios causados si no se dicta sentencia favorable.
10) Legalidad estricta de medidas cautelares personas y legalidad genéricas de medidas cautelares reales. Las medidas
cautelares personales, deben encontrarse expresamente señaladas por el legislador. Respecto de las medidas
cautelares reales se ha sostenido que existe un poder cautelar genera, siendo más flexible por no regir el principio
de la legalidad estricta.

Clasificación de las medidas cautelares:


A. Según el proceso en el cual se dicten.
Pueden ser cautelares civiles y cautelares penales. En el proceso civil no es posible la plaicación de medidas cautelares
personales, sino sólo reales. En el proceso penal, caben ambos tipos de medidas cautelares.

B. Según el objeto sobre el cual pueden recaer.


Pueden ser medidas cautelares reales y personales.

C. Según la finalidad y los efectos que se persiguen con las medidas cautelares.
Pueden ser medidas cautelares conservativas y cautelares innovativas.
Las medidas cautelares conservativas tienen por objeto conservar el estado de hecho existente al momento en que es
decretada.
Las medidas cautelares innovativas operan en forma anticipada a los efectos consitutivos e innovativos de la sentencia
definitiva para eliminar el daño que pudiere derivar del retardo en su pronunciamiento.

D. Según la forma en que se encuentran contempladas por el legislador.


Encontramos providencias cautelares nominadas y providencias cautelares innominadas o poder cautelar general.
Las providencias cautelares nominadas se encuentran expresamente señaladas por el legislador, como las medidas cautelares
personales en el proceso penal.
Las providencias cautelares innominadas o el poder cautelar general permite al juez proveer la medida que considere eficaz
para evitar el peligro.
Medidas Precautorias Civiles.
Se encuentran reguladas en el Libro II pero, por su ubicación, tienen aplicación general y supletoria.
Son los medios que el legislador franquea al demandante con el objeto de que éste asegure el resultado de la acción
interpuesta. Pueden solicitarse como prejudiciales, de modo que cuando se dicte sentencia, existan bienes sobre las cuales
ejecutarla, o que la cosa en disputa se encuentre a disposición del vencedor en el juicio.
 Se trata de resoluciones judiciales.
 Se decretan a petición del sujeto activo, es decir, del demandante o reconviniente.
 Su objetivo es asegurar el resultado de la pretensión.

Requisitos generales para decretar las medidas precautorias:


1) Existencia de una solicitud de la parte activa para decretar la medida.
Las medidas precautorias serán decretadas a petición de parte, puesto que no proceden de oficio.

2) Existencia de demanda deducida por el actor en el proceso.


Puede hacerse en cualquier instante del juicio, aún cuando la demanda no esté contestada, es decir, aún en rebeldía del
demandado. Incluso, como señalamos, puede solicitarse una medida precautoria en carácter de prejudicial.
En primera instancia, la medida precautoria podrá solicitarse incluso después de citadas las partes a oir sentencia. El tribunal
de primera instancia será el competente para declarar medidas precautorias aun cuando se esté conociendo de un recurso de
apelación o un recurso de casación.

3) El demandado debe poseer bienes sobre los que se hagan efectivos las precautorias reales, pero no bienes
suficientes para responder en caso de sentencia definitiva desfavorable.
Las medidas precautorias no recaen sobre todo el patrimonio del deudor, sino sobre bienes específicos que el solicitante
debe identificar y que sean los estrictamente necesarios para garantizar el resultado de la pretensión.
Cuando existen bienes suficientes para responder de la acción deducida, el demandante debe contentarse con el derecho que
le otorga la garantía general de los acreedores o la garantía específica de la cual goce.

4) El solicitante debe acompañar antecedentes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que
reclama.

5) El demandante debe rendir caución cuando el tribunal lo determine.


La regla general es que no se exija caución, pero por ejemplo, en el caso de las prejudiciales precautorias se exige siempre.

Medidas precautorias ordinarias contempladas en el Código.


I. El secuestro de la cosa que es objeto de la demanda.
El secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos, en manos de otro que debe restituirla
al que obtenga una decisión a su favor.

El secuestro puede ser convencional (contrato entre las personas que se disputan el objeto litigioso) o judicial (caso en que
se constituye por orden del juez y tiene el carácter de medida precautoria).

La procedencia del secuestro está dada por el temor de que una cosa determinada se pierda o deteriore en manos de quien
la tenga en su poder:
1. Si reivindicándose una cosa mueble hubiere motivo de temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor, podrá
el actor pedir su secuestro; y el poseedor será obligar a consentir en él, o a dar seguridad suficiente, para el caso de
ser condenado a restituir.
2. Cuando se entablen otras acciones con relación a una determinada cosa mueble y haya motivo de temer que se
pierda o deteriore en manos de la persona que, sin ser poseedora, la tenga en su poder. Se trata de un mero tenedor.
El objeto del secuestro es proteger y garantizar la integridad material de la cosa que es objeto de la demanda, mediante
su conservación por parte del secuestre.

II. El nombramiento de uno o más interventores.


El interventor es la persona encargada de llevar la cuenta de las entradas y gastos de una cosa o negocio, dando
cuenta de cualquier malversación o abuso que advierta en dicha administración.
El nombramiento de uno o más interventores no produce ninguna privación del dominio de los bienes; el nombramiento lo
hace el tribunal, las partes proponen nombres.

Procede en los siguientes casos:


1. Si se entabla una reivindicatoria sobre un derecho real inmueble, el poseedor seguirá gozando la de la cosa hasta la
sentencia definitiva, pero el actor tiene derecho a impetrar medidas conservativas, donde se contempla este
nombramiento para el caso de que tema un deterioro.
2. En el caso de la acción de petición de herencia, si hay justo motivo de que se deterioren los bienes comprendidos
en la herencia.
3. El caso del comunero o socio que la demanda la cosa común o que pide cuentas al administrador.
4. Siempre que haya justo motivo de tener que se destruya o deteriore la cosa sobre que versa el juicio, o que los
derechos del demandante puedan quedar burlados. Es una causal genérica.

Facultades del Interventor: Sus facultades son limitadas:


 Llevar cuenta de entradas y gastos de la cosa sujeta a intervención.
 El interventor puede imponerse de los libros, papeles y operaciones del demandado.
 Tiene la obligación de dar noticia de toda malversación o abuse que note en la administración.
 No tiene la administración de los bienes, que sigue en manos del demandado.

El demandado conserva la administración y el derecho a la enajenación voluntaria de bienes; sólo está sometido a vigilancia
del interventor.

III. La retención de bienes determinados.


Es una medida cautelar que tiene por objeto asegurar el cumplimiento efectivo de la sentencia mediante el
incautamiento de bienes muebles determinados del demandado, impidiéndole su enajenación.

La retención es un apoderamiento jurídico, que puede ser también material, pues puede efectuarse en manos del demandado,
del demandanto o de un tercero. Este detentador de los bienes tiene la obligación de guardar o conservar en su poder el
bien sobre el que recae la retención, asumiendo las obligaciones de un depositario. Sólo procede respecto de bienes
muebles y deben ser señalados con precisión.

Efectos de la medida de retención:


1. Genera indisponibilidad del bien, impediendo su enajenación al adolecer de objeto ilícito (hay objeto ilícito en la
enajenación de las cosas cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce del asunto).
2. El detentador asume las obligaciones de un depositario, debiendo velar por la custodia, guarda y conservación del
bien.
3. La indisponibilidad física del bien se produce cuando el objeto se mande a retener en manos de un demandante o
un tercero.

DERECHO LEGAL DE RETENCIÓN MEDIDA PRECAUTORIA DE RETENCIÓN


Establecido por la ley en casos determinados y El tribunal determina su procedencia.
taxativos.
Está establecido como un procedimiento autónomo, sin Se trata de una medida precautoria que no tiene vida
perjuicio de que pueda solicitarse como medida autónoma.
precautoria.
Una vez que ha sido establecido por sentencia judicial, No confiere preferencia ni modifica su forma de
debe inscribirse y genera que los bienes retenidos sean realización.
considerados como bienes hipotecados o prendados
para efectos de su realización y preferencia.
Puede recaer sobre bienes muebles e inmuebles. Puede recaer sólo sobre bienes muebles.
Recae sobre bienes que están en manos del acreedor. Puede decretarse sobre cualquiera de los bienes del deudor,
a´la cosa en que recae el juicio.
No es necesario apreciar si el demandado ofrece Cuando recae sobre bienes que no son objeto del juicio, es
suficientes garantías para responder de su obligación. necesario apreciar si las facultades del demandado ofrecen
suficiente garantía.
La resolución que lo reconoce es declarativa. La resolución que la decreta es constitutiva.

IV. La prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.


Es una medida cautelar decretada por el tribunal que tiene por objeto impedir que el demandado celebre
válidamente cualquier acto jurídico en relación con uno o más bienes muebles o inmuebles de su propiedad.

Para decretarla es necesario que se refiera a bienes determinados y debe señalarse si se solicita la prohibición sobre bienes
que son objeto del juicio, o si se decreta sobre otros bienes acreditando que las facultades del demandado no son suficiente
garantía.

Cuando la prohibición recaiga sobre bienes raíces se inscribirá en el registro del Conservador respectivo, y sin este requisito
no producirá efecto respecto de terceros.
Cuando verse sobre cosas muebles, sólo producirá efecto respecto de los terceros que tengan conocimiento de ella al tiempo
del contrato; pero el demandado será en todo caso de fraude, si ha procedido a sabiendas (297 CPC). De este artículo se
desprende que:
1. Respecto al demandado, la prohibición surtirá efecto desde su notificación.
2. Respecto a terceros y tratándose de bienes raíces, producirá efectos desde su inscripción en el Registro de
Prohibiciones e Interdicciones del CBR. Lo propio ocurirrá si se trata de automóviles.
3. Respecto a terceros y tratándose de otros bienes muebles, tendrá efectos si tenían conocimiento de la medida al
tiempo del contrato. En este caso, el demandado será responsable de todo fraude.

El efecto que genera la precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos es la indisponibilidad del bien, generando
la nulidad absoluta por objeto ilícito.

Requisitos para solicitar estas medidas precautorias.


Comunes a todo escrito: SUMA + COPIAS + FIRMA
Generales de las medidas precautorias.
Individualización de la medida y los bienes sobre los cuales se pretende que recaiga.
Si la medida está expresamente contemplada en la ley, debe acompañarse antecedentes que constituyan a
lo menos presunción grave del derecho que se reclama. Sin embargo, en caso de tener urgencia de que la medida se decrete
y no se cuenta con comprobantes a disposición, el tribunal puede decretar las medidas solicitadas por un plazo de 10 días,
exigiendo caución.
Si la medida no está expresamente contemplada en la ley, deben acompañarse los comprobantes que
constituyan presunción grave del derecho que se reclama, además de rendir caución.
Se interpone ante el tribunal de primera instancia, aun cuando la causa se encuentre siendo conocida
por el tribunal de alzada o en sede de casación.
Por regla general, se decretan con citación, de tal modo que si la demandada se opone se generará un
incidente, que se trmitará por cuerda separada. Sin perjuicio de ello, el demandante puede solicitar que se lleven a efecto
sin notificación de la demandada, la que debe practicarse en un plazo de 5 días desde su pronunciamiento bajo
apercibimiento de quedar sin valor las diligencias.
El demandado se encuentra legitimado para solicitar con posterioridad al otorgamiento de la medida, su alzamiento. Ello,
cuando haya desaparecido el peligro que se ha procurado evitar o se otorguen cauciones suficientes. Ello también se
tramitará como incidente.
Tramitación de las medidas prejudiciales precautorias. Todas las medidas precautorias estudiadas, pueden solicitarse
como medidas prejudiciales. Para solicitarlas se deben cumplir con los siguientes requisitos:
1) Sólo pueden ser solicitadas por el futuro demandante.
2) Requisitos de todo escrito: SUMA + COPIAS + FIRMA
3) Requisitos para comparecer en juicio: atendido que se tratará de la primera presentación, el solicitante debe
conceder patrocinio y poder.
4) Requisitos comunes a toda prejudicial: señalar la acción de la cual se va a valer y expresar someramente sus
fundamentos.
5) Requisitos comunes a toda precautoria: Acompañar los comprobantes que constituyan a lo menos presunción
grave del derecho que se reclama. Si el tribunal lo considera necesario, el futuro demandante deberá rendir caución.
6) Requisitos específicos para cada precautoria: como señalamiento de bienes, de interventor, de secuestre.

La medida deberá ser solicitada ante el tribunal ordinario de primera instancia. Es decir, aun cuando la tramitación del
asunto principal se vaya a realizar ante un juez árbitro, la medida precautoria debe ser conocida por un tribunal ordinario.

Se ha señalado si existe posibilidad de oponerse del futuro demandado a la concesión de la medida prejudicial precautoria.
En este caso, la concesión no se hace bajo el procedimiento incidental, puesto que el incidente es “toda cuestión accesoria
al juicio”, y en este momento, aún no ha empezado el juicio. En la práctica, el derecho a oponerse del demandado nace sólo
una vez que le es notificada la demanda, donde el solicitante DEBE solicitar la mantención de la medida precautoria durante
el transcurso del juicio; entonces, lo que ocurre es que el demandado se opone a la medida precautoria y no a la prejudicial
precautoria.

Carga del Demandante y Sanción:


Las medidas prejudiciales precautorias tienen una duración limitada; pasado un breve lapso de tiempo pasan a transformarse
en medidas precautorias propiamente tales.

Decretada la MPP el solicitante debe presentar su dda dentro de 10 días, plazo que puede ser ampliado hasta por 30 días
existiendo motivo fundado. El plazo se cuenta desde la fecha de la resolución que concede la prejudicial precautoria; la
prórroga hasta por 30 días debe solicitarse antes del vencimiento del plazo.

La demanda que se presente no sigue las reglas de distribución de causas, puesto que el asunto debe ser conocido por
el tribunal que concedió la prejudicial precautoria. Debe pedir que se mantengan las medidas decretadas.

Al solicitante le afectan ciertas responsabilidades en relación a los perjuicios y se considerará doloso su proceder si:
 No deduce dda oportunamente.
 No pide que se mantengan las medidas.
 Si solicitadas, el tribunal no las mantiene.
Se trata de una presunción de derecho!

Medidas precautorias extraodinarias. Art 298 no expresamente señaladas en la ley, para las que puede exigir que se rinda
caución. Requisitos:
Acompañar antecedente de presunción grave del derecho que se reclama.
Si el tribunal lo estima, debe rendir caución.

Medidas precautorias especiales. Art 300 “estas providencias no excluyen las demás que autoriza la ley”. Ejemplo
alimentos provisorios, auxilio de la fuerza pública en el arrendamiento para que el arrendador no sustraiga sus cosas sin
pagar el arriendo. Tienen requisitos especiales.
JUICIO ORDINARIO. Libro II art 253 al 433 CPC.
El juicio ordinario es un procedimiento declarativo, de mayor cuantía, de general aplicación y supletorio respecto
de los otros procedimientos, escrito y destinado a resolver en primera instancia los conflictos que dentro del mismo
se promuevan.

Características del Juicio Ordinario:


1) Es un procedimiento declarativo o de cognición, de lato conocimiento (extensos plazos) y que finalizará mediante
una sentencia declarativa, constitutiva o de condena.
2) Es un procedimiento de mayor cuantía, superior a las 500 UTM. (500 a 10 UTM menos cuantía / 10 a 0 UTM mínima
cuantía).
3) Es el procedimiento ordinario o de aplicación general. Todo conflicto que no tenga consagrado un procedimiento
especial o respecto del cual fuere aplicable el procedimiento sumario, deberá someterse a las nomas del juicio ordinario.
4) Es el procedimiento supletorio respecto a todos los procedimientos especiales en nuestra legislación. En lo que no se
encuentren regulados los juicios especiales, se regirán por las normas del juicio ordinario. Por ejemplo: los requisitos
de la demanda o las normas sobre medidas prejudiciales y precautorias.
Lo supletorio del juicio ordinario alcanza incluso al procedimiento penal donde la demanda civil debe cumplir con los
requisitos del art. 254, y la procedencia y tramitación de las medidas cautelares reales también debe realizarse de
acuerdo a lo señalado en el CPC.
5) Es por esencia un procedimiento escrito.
6) Está regido por los siguientes principios: Principio dispositivo y pasividad del tribunal; mediación y sistema de la
prueba legal o tasada.
7) Es un procedimiento de primera instancia; contra su sentencia definitiva procede el recurso de apelación.

Estructura del Juicio Ordinario.


 Puede iniciarse por medio de:
o Medida Prejudicial.
o Dda. Se notifica
 Actor. Estado diario
 Ddo. Personalmente, art 44 o por avisos.
 Si es la 1ra solicitud se da traslado.
o Contestación. 15 días + 3 + Tabla.
 Excepciones.
o Si no contesta. Se extingue su facultad por el sólo ministerio de la ley.
 Traslado para replicar. Con o sin contestación, de oficio o a petición de parte, sin necesidad de certificado previo.
o Dte evacua la réplica. Respondiendo al ddo.
 Traslado para la duplica. al ddo.
 El juez estudia el proceso. Determina si hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.
o Si no los hay. Cita a oír stcia.
o Si los hay y es admisible la transacción, salvo casos del 313. El juez debe citar a una audiencia de
conciliación. Si se rechaza la conciliación, o no se efectúa el comparendo, el secretario certificara el hecho
y entregará los autos al juez.
o Si los hay y no ha habido conciliación. Recibirá la causa a prueba.
 Auto de prueba. Señalará los hechos que se recibirán a prueba.
Se notificará por cédula. Plazo común.
Prueba testimonial. Acompañar dentro del 5to día, lista de testigos y minuta de puntos de prueba.
 Vencido el término probatorio. Por RG 20 días. Los autos quedan en secretaria del tribunal por otros 10 días. En
cuyo plazo las partes pueden hacer por escrito las observaciones a la prueba.
 Citación a oír stcia. Vencido el plazo para observaciones a la prueba, se hayan o no presentado escritos. De oficio
o a petición de parte.
 Sentencia. Dictara stcia en el plazo de 60 días y contra ella proceden los recursos legales.

Actuaciones del Juicio Ordinario. Periodos:


 Discusión. Demanda y su notificación, término de emplazamiento, contestación o excepciones dilatorias, réplica,
dúplica, reconvención y conciliación (que es obligatoria).
 Prueba. Resolución que recibe la causa a prueba, que una vez notificada a la última de las partes da inicio al
término probatorio ordinario (existe un período extraordinario y períodos especiales probatorios), vencido éste
comienza el trámite de observaciones a la prueba.
 Sentencia. Resolución que cita a las partes a oír sentencia, medidas para mejor resolver y concluye con su dictación
en un plazo de 60 días.

PERÍODO DE DISCUSIÓN:
Formas de iniciarse el juicio: Con la DDa, sin perjuicio de que pueda iniciarse por medida prejudicial.

LA DEMANDA. Es el acto procesal por el cual el actor ejercita una acción por medio de la cual el actor somete su
pretensión al juez, solicitando una sentencia favorable en su interés. .
En los procesos orales el escrito de la demanda es conocido como libelo.

IMPORTANCIA.
 Base del juicio. De su planteamiento dependerá su éxito o fracaso.
 Concreta las pretensiones del actor y se limitan los poderes del juez.

REQUISITOS DE LA DEMANDA:
 Requisitos comunes a todo escrito.
o Encabezarse con una suma.
o Redactar en papel simple.
o Ser patrocinada por abogado habilitado y contener el mandato judicial.
o Acompañar tantas copias simples, como partes a quienes deba notificarse.
 Requisitos especiales de la demanda. Art 254 La dda debe contener:
Nº 1 La designación del tribunal ante quien se entabla. Se cumple determinando el grado y jerarquía.
Nº2 El nombre, domicilio y profesión u oficio del dte y de las personas que lo representen, y la naturaleza
de la representación. Si el demandante es una persona jurídica o un incapaz, debe individualizar al
representante e indicar si la representación es convencional o legal.
Nº3 Nombre, domicilio y profesión u oficio del ddo. Estos requisitos sirven para individualizar las partes del
proceso, lo que importa por el efecto relativo de las sentencias. Además para efectos de notificación. En cuanto
a la obligación de señalar domicilio, se refiere al civil del art 61.
Estos requisitos que se refieren a la identificación de las partes tienen suma importancia tratándose de los efectos relativos
de la sentencia, como también, a efectos de determinar el efecto de cosa juzgada que de ella emanará.
Nº4 La exposición clara de los hechos y fundamentos de derechos en que se apoya; la causa es inepta si no
consigna la causa a pedir y la cosa pedida. Se trata de los elementos que configuran la pretensión; los
fundamentos de derecho tienen por objeto facilitar al juez la tarea de calificación jurídica. Para el demandado
esta parte es muy importante pues sabrá de qué cuestiones defenderse y si se trata de los mismos hechos que se
están ventilando o se ventilaron en otro juicio, poder interponer la correspondiente excepción de Litis pendencia
o cosa juzgada, según corresponda.
Nº5 La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo
del tribunal. La parte petitoria configura la competencia específica del tribunal, y que pueden configurar la
causal de casación en la forma de ultrapetita.
Es precisamente sobre esta parte de la demanda de la cual el tribunal está obligado a pronunciarse, puesto que omitir
pronunciamiento sobre las pretensiones del demandante, es una causal de casación en la forma.
El actor puede hacer una pluralidad de pretensiones8:
6. En forma simple, cuando se reclaman distintas pretensiones en forma conjunta: A+B+C.
7. En forma alternativa, cuando basta la verificación de una para la satisfacción del deudor. Si satisface todas, incurre en
ultrapetita: A o B o C.
8. En forma eventual o subsidiaria, cuando se solicita al tribunal una determinada actuación, y para el caso que rea
rechazada, se formula otra solicitud. “En subsidio”.
Presuma: si se trata de la primera actuación y ésta debe ser presentada a distribución de causa, deberá contener
una presuma que indique: el procedimiento, materia, nombre y RUT del demandante, nombre y RUT del
patrocinante, nombre y RUT del apoderado, y nombre y RUT del demandado, si los tuviere.

No es necesario que la demanda se presente con los documentos en que se funda. Si el actor acompaña documentos
voluntariamente el demandado tendrá el término de emplazamiento para poner impugnarlos (por regla general, los
documentos se acompañan con citación). Los Doc que deben acompañarse son los Documentos habilitantes, en caso de
que alguien comparezca en nombre de otro, debe presentar título que acredite representación. So pena, que el ddo alegue
falta de personería.

OMISIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA. El legislador contempla las siguientes situaciones:


 Faltan la individiualización del tribunal y las partes. El juez puede de oficio no dar curso a la dda.
 El tribunal puede declarar su incompetencia absoluta de oficio.
 El tribunal puede rechazarla de oficio si no se ha dado cumplimiento al patrocinio y poder.
 El ddo puede oponer excepción dilatoria de ineptitud del libelo. Art 303 Nº4.
 Si no se designa domicilio (art 49), las resoluciones que deban notificarse por cédula se notificarán por
estado diario. Art 49 debe señalar domicilio dentro del límite jurisdiccional.

Resolución que provee la dda. Si cumple con los requisitos el tribunal proveerá traslado. Se trata de un decreto,
providencia o proveído que debe contener el lugar y fecha, pronunciarse sobre lo principal: traslado, y los otrosíes
proveerlos como corresponde. Debe señalar el número de rol de la causa y llevar la firma del juez y del secretario.

Traslado. Acto por el cual se pone en conocimiento a una de las partes, la petición formulada por la contraria para que, a
su vez, efectúe sus alegaciones dentro del plazo legal.
Otrosí. Petición accesoria que se contiene en el escrito y sobre la cual el tribunal tb debe emitir resolución.

Obligación de demandar. El proceso civil, se encuentra regido por el principio dispositivo y nadie se encuentra obligado
a demandar. Sin embargo, existen casos en que si el actor no demanda se ve expuesto a sufrir consecuencias jurídicas
adversas:
1) Caso del art. 21 CPC: si la acción ejercida por una persona corresponde tambipen a otras personas, podrá el
demandado pedir que se ponga la demanda en conocimiento de quienes no hayan concurrido a entablarla, quienes
deberán expresar en el término de emplazamiento si adhieren a ella. Es un derecho facultativo que se le reconoce al
demandado que debe tramitarse como incidente de previo y especial pronunciamiento. Si las personas adhieren a la
demanda, se formará un Litis consorcio y deberán designar procurador común. Si los demandantes no adhieren,
caducan los derechos del potencial demandante y el demandado puede oponer la excepción de cosa juzgada
(equivale al desistimiento). Si los potenciales demandantes no hacen nada, pueden comparecer en cualquier
momento del juicio, pero aceptando todo lo obrado.
2) La jactancia. Se trata de una persona que dice tener derechos de los que no está gozando; en este caso, el afectado
puede obligar a quien se jacta a interponer la demanda correspondiente a los derechos que señala tener, en los
siguientes casos:

8
Una demanda con pluralidad de pretensiones requiere que éstas no sean incompatibles entre si, que el tribunal sea competente
para conocer de todas ellas y que se tramiten conforme al mismo procedimiento.
 Cuando la manifestación del jactancioso conste por escrito.
 Cuando la manifestación del jactancioso se haya hecho de viva voz, a lo menos delante de dos personas hábiles para
declarar en juicio.
 Cuando una persona haya sido parte en un juicio criminal del cual puedan emanar acciones civiles contra el acusado,
para el ejercicio de esas acciones.
La acción de jactancia se tramita conforme a las normas del procedimiento sumario, y prescribe en un plazo de 6 meses
desde que ocurren los hechos que la motivan; si se da lugar a la demanda, el jactancioso tiene un plazo de 10 días para
demandar, ampliables a 30 días por motivo fundado, so pena de declararse que no será oído posteriormente sobre tal
derecho.
3) La citación de evicción. El comprador que se ve expuesto a sufrir evicción debe solicitar que se cite al vendedor,
antes de contestar la demanda, para que concurra en su defensa.
4) Medida prejudicial precautoria. Quien ha obtenido una medida prejudicial precautoria debe demandar en un
plazo de 10 días, ampliables a 30 por motivos fundados, o podrá sancionársele con el alzamiento de la medida y su
actuar se considerará doloso, haciéndose responsable los perjuicios causados.
5) Reserva de acciones en el juicio ejecutivo. Cuando el deudor ha hecho reserva de derechos en el juicio ejecutivo,
se encuentra obligado a deducir demanda en un plazo de 15 días contados desde la notificación de la sentencia
defintiva.
6) Citación de los acreedores hipotecarios en el juicio ejecutivo. Cuando una persona ha adquirido una propiedad
en remate que se encuentra hipotecada, lo adquiere con dicho gravamen, salvo que los acreedores hipotecarios
hayan sido citados al juicio y hayan declarado si optan por pagarse con el producto del remate o mantener la hipoteca
(“purga de las hipotecas”).
7) Verificación de créditos en el procedimiento de quiebras. Los acreedores del fallido sólo tendrán derecho a
concurrir al reparto de dividendos sólo si han comparecido al tribunal a verificar su crédito.

Retiro, modificación y desistimiento de la demanda:


1. Presentada la demanda y antes de notificársele al demandado, el actor puede retirar la demanda sin trámites ni
facultades especiales, teniéndose en este caso como no presentada.
2. Hasta antes de la contestación del demandado, pueden realizársele modificaciones mediante un nuevo escrito,
teniendo que notificarse como si se tratara de una nueva demanda y el término para contestar la demanda, correrá
desde esta última notificación.
3. Notificada la demanda, el actor puede presentar un desistimiento de la demanda, lo que generará un incidente.
Si se acoge, el demandante perderá su acción sin poder hacerla valer en un nuevo procedimiento.
4. Una vez contestada la demanda, el actor no puede modificarla en forma alguna y excepcionalmente en su escrito
de réplica podrá ampliar, adicionar o modificar la demanda pero siempre que con ello no se altere las pretensiones
que son el objeto principal del juicio.

Efectos de la presentación de la demanda.


 Queda abierta la instancia y el juez está obligado a conocer las peticiones que formula el actor y a tramitar
la causa.
 Prorroga tácita de competencia por parte del demandante, si la presenta ante tribunal relativamente
incompetente.
 Se comienza a delimitar el ámbito de competencia específica del juez, que se completará con la reconveción
y las defensas del demandado.
 El actor no puede interponer una nueva demanda contra el demandado por los mismos hechos y que persiga
el mismo objeto, puesto que se genera Litis pendencia.
 En algunos casos se entiende que el derecho que se reclama existe desde la interposición de la dda.
Alimentos (Art 331).

EL EMPLAZAMIENTO
Es el llamamiento que se hace a una persona con el fin de que comparezca en juicio a defenderse o hacer uso de sus derechos.

Elementos del Emplazamiento:


 La notificación válida de la demanda y de la resolución que recae en ella.
 Transcurso del plazo para el demandado haga valer sus derechos frente a la demanda.

I. NOTIFICACIÓN VÁLIDA DE LA DEMANDA


Forma de efectuarse la notificación de la demanda:
1. Al demandante se notifica la resolución que provee la demanda siempre por estado diario.
2. Al demandado se le notifica personalmente cuando sea la primera gestión recaída en el juicio. Si no es la primera
gestión, se le notificará por el estado diario. Sin perjuicio de ello, el tribunal puede disponer que la demanda se le
notifique personalmente, aunque no sea la primera gestión realizada en el juicio.

Efectos de la notificación de la demanda:


A. Efectos Procesales:
 El proceso pasa a tener existencia legal, creándose un vínculo entre las partes y el juez.
 Precluye la facultad del demandante de retirar materialmente la demanda.
 Las partes deben realizar gestiones tendientes a que el proceso avance, de lo contrario podría decretarse el abandono
del procedimiento.
 La sentencia declarativa produce efectos desde la notificación de la demanda, a diferencia de la sentencia
constitutiva que produce efectos desde que se notifica ésta.
 Se genera el estado de Litis pendencia.
 Para el demandado comienza a correr su término de emplazamiento.

B. Efectos Civiles.
 Se constituye en mora al deudor, mediante la interpelación judicial.
 Los derechos se transforman en litigiosos para efectos de su cesión.
 Se interrumpe civilmente la prescripción.
 Transforma la prescripción extintiva de corto tiempo en largo tiempo.

II. TRANSCURSO DEL PLAZO PARA QUE EL DEMANDADO HAGA VALER SUS DERECHOS FRENTE
A LA DEMANDA
Se trata de un plazo legal, fatal, improrrogable, común, de días discontinuos.

El plazo comienza a correr desde que se notifica la demanda, y el término de emplazamiento varía en cada procediemiento.
Tratándose del juicio ordinario, tiene importancia el lugar donde el demandado vaya a ser notificado de la demanda:
A. 15 días cuando el demandado es notificado en la comuna donde funciona el tribunal.
B. 15 días + 3 días cuando el demandado es notificado fuera de la comuna asiento del tribunal, pero dentro de su
territorio jurisdiccional.
C. 15 días + 3 días + Tabla de Emplazamiento9 cuando el demandado es notificado fuera del territorio jurisdiccional
del tribunal.

Si son varios los demandados es plazo es común por lo tanto, correrá para todos a la vez, y se contará hasta que expire el
último término parcial que corresponda a los notificados.

El emplazamiento es un trámite esencial para la validez del proceso; en caso de omitirse, es posible reclamar de ello
mediante una excepción dilatoria, el incidente de nulidad procesal y a través del recurso de casación en la forma.

9
La Tabla de Emplazamiento es confeccionada cada 5 años por la ECS.
Transcurrido el término de emplazamiento luego de que se haya notificado válidamente la demanda, se constituye
válidamente la relación procesal.

ACTITUDES DEL DEMANDADO LUEGO DE NOTIFICADA LA DEMANDA.


La defensa del demandado son los medios que utiliza el sujeto para oponerse a la pretensión del demandante.
El ddo puede reaccionar (allanarse, oponerse o reconvenir) o no reaccionar (inacción o rebeldía).

 Permanecer inactivo. Rebeldía o contumacia consiste en la inacción del demandado e implica una contestación
ficta de la demanda en la que se tienen por negados genéricamente todos los fundamentos de su pretensión, y por
lo tanto, el demandante deberá probar todos los hechos en que funda su demanda. Esa rebeldía significa no uso de
su derecho a defenderse, incumplimiento de su carga procesal de concurrir al tribunal a hacer valer sus derechos.
El término para contestar la demanda, como dijimos, es fatal y por lo tanto, expira sin necesidad de declarar la
rebeldía.
o Primera instancia. Se le tiene por rebelde sólo en éste trámite, los trámites se irán evacuando uno a uno
en su rebeldía. La rebeldía tiene efectos particulares, procede respecto de cada trámite o actuación sin
necesidad de acusarla o declararla, salvo cuando se trate de plazos judiciales. Pues tratándose de plazos
fatales opera de pleno derecho. Si el demandado no contesta dentro de plazo, el tribunal de oficio o a
petición de parte, procede a declarar precluido el derecho del demandado a contestar la demanda y
conferirá traslado para la réplica. En todo caso, el demandado puede comparecer en cualquier
momento respetando todo lo obrado, salvo que impetre un incidente de nulidad procesal y se acoja.
o Segunda instancia. También opera por el sólo ministerio de la ley, pero con efectos generales, no hay
necesidad de preocuparse más por el apelado rebelde. Art 202 el Recurso se seguirá en su rebeldía y no será
necesario notificarle de las resoluciones que se dicten, las cuales producirán sus efectos respecto del apelado
rebelde desde que se dicten. Si el apelado quiere comparecer después, debe hacerlo representado por
abogado habilitado o procurador del n°.

Efectos. No significa aceptación, sino al contrario. Impone al actor la obligación de probar los hechos en que funda sus
pretensiones. Invierte el onus probandi.

 Allanarse. Aceptación expresa del ddo a la pretensión hecha valer por el actor. Puede ser total o parcial, expresa o
tácita. Para que el mandatario se allane, debe contar con las facultades especiales del inciso 2 del art. 7 CPC.
Art 313 Si el ddo acepta llanamente las peticiones del demandante, o en sus escritos no contradice de manera
substancial y pertinente, los hechos sobre que versa el juicio, el tribunal mandará citar a las partes para oír stcia
definitiva.
o Solo es procedente si no está comprometido el interés general.
o No produce efectos de pleno derecho, el juez debe pronunciarse. Es decir, sólo libera al tribunal de la
obligación de recibir la causa a prueba una vez concluido el período de discusión.
o Altera la substanciación del juicio, los periodos de prueba y observaciones a la prueba serán innecesarios,
por lo que una vez agotado el periodo de discusión, el procedimiento pasará a periodo de sentencia. Pero si
el allanamiento es parcial, deberá recibirse la causa a prueba respecto de los puntos no aceptados.
o El allanamiento puede ser expreso, cuando se manifiesta en términos formales y explícitos, o tácito, cuando
el demandado da cumplimiento voluntario a lo pedido en la demanda.
Efectos. No pone término al juicio, continúa con la réplica y dúplica, y evacuada la duplica por el ddo o en su rebeldía, el
juez cita a las partes a oír sentencia.

EXCEPCIONES, ALEGACIONES Y DEFENSAS.


Se trata de una de las actitudes que puede adoptar el demandado al ser notificado de la demanda. Por una parte, el demandado
puede no hacer nada, donde opera la rebeldía, y puede también contestar la demanda, allanándose.
En doctrina se realiza una distinción entre excepción y defensa o alegación. La defensa o alegación, desconoce la
existencia del derecho, se trata de una mera negativa y altera la carga de la prueba puesto que el demandado no introduce
hechos nuevos que tengan por objeto destruir la pretensión del demandante; en cambio, la excepción reconoce que el
derecho ha existido, y solo tiende a establecer que ha caducado por un hecho independiente de la constitución y
existencia del derecho reclamado, o que se refiere a la corrección del procedimiento.
El tribunal no está obligado a decidir sobre las alegaciones o defensas, sino sólo sobre las excepciones.

LAS EXCEPCIONES.
Elementos de la excepción.
a) Sujeto activo. Ddo.
b) Sujeto pasivo. Dte.
c) Causa. H° j° inmediatos en que basa su excepción.
d) Objeto. Es lo que se pide por el ddo.

Clasificación de las Excepciones.


 Dilatorias. Aquellas que tienen por objeto corregir los vicios de procedimiento, sin afectar al fondo de la acción
deducida
 Perentorias. Tienen por objeto atacar el fondo de la acción deducida, introduciendo un hecho de carácter extintivo
o modificativo de la pretensión.
o P/tales.
o Simples defensas.
 Mixtas: COSA JUZGADA Y TRANSACCIÓN. Podrán tb oponerse y tramitarse del mismo modo que las
dilatorias, pero si son de lato conocimiento se mandará a contestar la dda, y se reservaran para fallarlas en la
sentencia definitiva. De los contrario, se fallarán luego del incidente que generen. (se fundamentan en el principio
de economía procesal)
 Anómalas: COSA JUZGADA, TRANSACCCIÓN, PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA Y PAGO EFECTIVO
DE LA DEUDA QUE SE FUNDE EN UN ANTECEDENTE ESCRITO. Podrán oponerse en cualquier estado
de la causa; pero no se admitirán si no se alegan por escrito, antes de la citación a oír sentencia o antes de la vista
de la causa.

a) EXCEPCIONES DILATORIAS. Aquellas que tienen por objeto corregir los vicios de procedimiento, sin afectar al
fondo de la acción deducida.
Deben oponerse en el término del emplazamiento, antes de la contestación, sin perjuicio de que la ley contemple algunas
situaciones especiales.
Tienen un carácter taxativo genérico, por cuanto en el N° 6 del Art 303 se pueden comprender todos los vicios del
procedimiento cuya corrección sea posible solicitar y que no afecten en fondo de la acción deducida. Solo son admisibles
como excepciones dilatorias.
 Nº 1 Incompetencia de T ante quien se ha presentado la demanda. Es un presupuesto de validez y tiene carácter
de previo y especial pronunciamiento. Puede ser de dos clases:
o Absoluta. También puede ser declarada de oficio, y en cualquier momento del juicio, causando como efecto
la nulidad de todo lo obrado.
o Relativa. Si el demandado no hace valer la incompetencia relativa, se produce la prórroga de la
competencia.
Si lo que se ha violado son las normas sobre distribución de causas, para algunos autores debería recurrirse por la causal
genérica del N° 6 y no por este N° 1.
Si lo que se ha violado son las normas sobre jurisdicción, debiera hacerse valer como excepción perentoria en la contestación
de la demanda.
Las excepciones rechazadas no podrán después renovarse por vía de defensa o servir de base a una nulidad, por existir cosa
juzgada.
 Nº 2 Falta de capacidad del demandante o de personería o representante que comparece a su nombre.
Comprende tres situaciones:
o Falta de capacidad de ejercicio en el orden procesal del demandante. Capacidad para comparecer por
sí mismo sin el ministerio o autorización de otro.
o Insuficiencia o falta de representación convencional o personería. Sin mandato suficiente.
o Falta de representación legal. Quien dice ser rpte legal sin serlo.
La capacidad del actor es uno de los requisitos de validez del proceso.
La sentencia que niega lugar a la excepción es interlocutoria, por lo que no puede oponerse después como defensa. Si se
opone en la contestación como defensa, conjuntamente con otras perentorias, aceptada una de ellas no se pronunciará sobre
ésta.
 Nº 3 Litis Pendencia. Existencia de otro procedimiento pendiente con igualdad de partes, objeto y causa10.
No es necesario que se haya trabado la litis, basta la notificación de la dda, porque desde ese momento se produce la relación
procesal.
Es necesaria una dda, no procede respecto de un incidente sobre una medida prejudicial.
El juicio debe estar pendiente, no procede si ha terminado por sentencia firme, conciliación, desistimiento, abandono o
transacción.
La cosa pedida se refiere al beneficio jº perseguido con el juicio.
La causa de pedir son los hechos y fundamento en que se sustenta la demanda.
 Nº 4 Ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda.
Debemos recordar que el juez puede rechazar de oficio la demanda que no contenga las 3 primeras menciones del
art. 254.
Requisitos del 254 u otro.
Art 254 La dda debe contener:
1º La designación del tribunal ante quien se entabla;
2º El nombre, domicilio, profesión u oficio del dte y de las personas que lo representen y la naturaleza de la
representación.
3º El nombre, domicilio y profesión u oficio del ddo.
4º La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya.
5º Enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión que se sometan al fallo del tribunal.
Aceptada esta, no podrá el tribunal pronunciarse sobre las excepciones de fondo que tienen el carácter de incompatible con
la aceptación de la primera.
 Nº 5 Beneficio de Excusión. Del fiador común demandado para que primero se ejercite la acción contra el deudor
principal y sobre las hipotecas o prendas prestadas por éste para la seguridad de la misma. El fiador puede oponer
el beneficio de excusión siempre y cuando no esté privado de él (se trataría de un codeudor solidario), no haberlo
renunciado, oponerlo en tiempo oportuno y señalar bienes del deudor.
 Nº 6 En general las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción
deducida. Esta disposición es la que le quita el carácter de taxativa a la disposición.

Tramitación de las dilatorias.


Deben oponerse conjuntamente en el mismo escrito11, dentro del término del emplazamiento y antes de contestar la
demanda.
Se les da tramitación de incidentes, traslado. Si el juez lo estima conveniente puede recibirlo a prueba por término probatorio
de 8 días (lista de testigos dentro de los primeros 2 días). Siendo de previo y especial pronunciamiento se suspende la
tramitación de la causa principal y se tramitan en el mismo expediente.
Se fallan conjuntamente, salvo que acoja la de incompetencia, se abstiene de las demás.

10
Los requisitos de la Litis pendencia son por tanto: juicio pendiente + triple identidad.

11
Recordar que los incidentes que nacen del mismo hecho deben promoverse todos juntos.
Si se acoge. Se paraliza el juicio hasta que se corrija el vicio, una vez corregido, 10 días para contestar la dda. Si no
es posible corregir el vicio, se pondrá fin al procedimiento.
Si se rechaza. El demandado dispondrá de 10 días para contestar la dda, desde la notificación de la resolución
que la rechazó. El plazo de los 10 días para contestar la demanda no es ampliable.

Apelación.
La resolución es una interlocutoria por tanto es apelable.
El recurso se concederá en el sólo efecto devolutivo, enviará compulsas y el T inferior seguirá conociendo.

Las excepciones dilatorias y el incidente de Nulidad.


Si las excepciones no se oponen en el momento indicado sólo podrán oponerse más tarde vía alegación o defensa,
tramitándose como incidentes.
Puede servir de fundamento de nulidad, pero el Art 83 del CPC señala que, la nulidad sólo podrá alegarse después
de que se conoció el vicio, a menos que se trate de incompetencia absoluta.

En segunda instancia, son admisibles las excepciones dilatorias de incompetencia o Litis pendencia, y se tramitarán
como incidente.

LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
Se trata del escrito en el cual el demandado debe hacer valer su defensa respecto de la pretensión hecha valer por el
demandante.
Se presenta en el término de emplazamiento, pero si el demandado ha hecho valer excepciones dilatorias dispondrá de un
plazo de 10 días desde que la notificación de la resolución que las rechaza o desde que se tengan por correjidos los defectos
de que adolecía la demanda.

La importancia es que junto con la demanda, se configura el conflicto sobre el cual deberá pronunciarse teniéndose
por trabada la Litis.

Efectos de la contestación de la demanda:


1º. Queda configurada la relación procesal.
2º. Queda delimitada la cuestión controvertida (acciones + excepciones).
3º. Se produce la prórroga de competencia por parte del demandado.

Requisitos de la Contestación de la Demanda:


1) Requisitos comunes a todo escrito: SUMA+PP+COPIAS.
2) Requisitos especiales de la contestación de la demanda (309 CPC):
A. Designación del tribunal ante el cual se presenta.
B. Nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado. La importancia de fijar domicilio en la primera gestión judicial
dentro de los límites urbanos en que funcione el tribunal radica en que de no cumplirse con esta carga todas las resoluciones
que deban notificarse por cédula, se harán por el estado diario.
C. Las excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara de los hechos y el derecho en que se apoyan.
D. La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión, de las peticiones que se someten al fallo del tribunal.
Al igual que en la demanda, no es necesario que se presenten los documentos que sirven de fundamento a las excepciones.

CONTENIDO DE LA CONTESTACIÓN: Alegaciones o defensas / excepciones perentorias / Reconvención


DEFENSAS O ALEGACIONES EXCEPCIONES PERENTORIAS
Consiste en la mera negativa del demandado que no lleva consigo El demandado introduce nuevos hechos al proceso tendientes
el aporte de ningún hecho nuevo. a excluir la pretensión por haberse extinguido o modificado
ésta.
La defensa o alegación desconoce la existencia del vínculo. El demandado reconoce la existencia del vínculo, pero señala
que éste se ha extinguido por un hecho posterior a su
nacimiento.
Aluden a una falta de derecho. Aluden a una falta de acción.
El peso de la prueba recae por entero sobre el demandante. El demandado debe probar los nuevos hechos que ha
introducido al proceso.
Pueden hacerse valer en todo el procedimeinto, aunque lo normal Forman parte del asunto controvertido y deben hacerse valer
es que se hagan valer en la contestación de la demanda. en el término de emplazamiento (salvo las excepciones
anómalas).

b) EXCEPCIONES PERENTORIAS. Tienen por objeto enervar la acción deducida. Reconocen la existencia de un
vínculo jurídico entre las partes, que por un hecho posterior a su nacimiento, se ha extinguido o modificado. Lo son en gral
los medios de extinguir las obligaciones.
En el juicio ordinario deben hacerse valer en la contestación de la dda, de lo contrario se pierde el derecho a oponerlas; si
el juez las considera después, la sentencia será susceptible de casación en la forma por ultrapetita. No suspenden la
tramitación del proceso y deben ser resueltas en la parte dispositiva del fallo.

Se debe recordar la existencia de EXCEPCIONES ANÓMALAS que son aquellas excepciones perentorias que
pueden hacerse valer en cualquier estado del juicio, antes de la citación para oir sentencia en primera instancia, y
antes de la vista de la causa, en segunda instancia. Estas excepciones perentorias anómalas se tramitan como incidente:

1ra Instancia.
Por escrito antes de la citación a oir sentencia.
Si se formulan antes de recibir la causa a prueba, se tramitarán como excepciones.
Si se formulan después del auto de prueba, se tramitará como incidente, pudiendo recibirlo a prueba
y resolver en definitiva.
2da Instancia.
Se formulan por escrito antes de la vista de la causa.
Se tramitará como incidente y se fallará en única instancia junto a la apelación.

Clasificación de las excepciones perentorias.


a) Propiamente tales. Tienen como causa un hecho j° que enerva la acción. Prueba el ddo.
b) Simples defensas. El ddo se limita a negar los hechos, recayendo el peso d ela prueba en el dte.

Otra Clasificación. Desde el punto de vista del Dº subjetivo.


 Reales. Dicen relación con la nat misma del acto, independiente de las partes que intervienen. Nulidad absoluta,
modo de extinguir.
 Personales. Calidad o situación especial del ddo. Nulidad relativa, basada en vicios del consentimiento, o
incapacidad relativa de la persona que la opone.

DEMANDA RECONVENCIONAL O RECONVENCIÓN.


Es la demanda del demandado contra el demandante.
El demandado no sólo puede adoptar una actitud defensiva, sino también una actitud agresiva, haciendo valer una pretensión
con el demandante. La reconvención amplía el ámbito objetivo del proceso, pues introduce una nueva pretensión y se
acepta, por el principio de economía procesal.

OPORTUNIDAD, PROCEDENCIA Y TRAMITACIÓN


 Oportunidad: En el escrito de contestación de la demanda. “en lo principal: contesta la demanda; en el otrosí:
deduce demanda reconvencional”.
Requisitos.
o Comunes a todo escrito: Suma, Patrocinio y poder, Copias.
o Especiales del art. 254: Designación del Tº, Individualización del demandante y ddo reconvencional,
Excepciones y exposición clara de los fundamentos de hecho y derecho, Enunciación precisa y clara,
consignada en la conclusión, de las peticiones que se someten al fallo del tribunal.
o De fondo: la demanda reconvencional debe estar sometida al mismo procedimiento de la demanda principal
y ser de competencia del tribunal que conoce la causa. La reconvención sólo puede ser deducida por el
demandado y no por un tercero.

Efectos de la reconvención:
o Queda integrada la relación procesal.
o Delimita la cuestión controvertida.
o Se produce la prorroga tácita de competencia si el dte no alega la incompetencia del Tº.
o Contestada la dda ya no podrá oponer excepciones dilatorias, salvo que lo sean como alegaciones o
defensas. Por tanto, en segunda instancia la excepción de incompetencia absoluta y litis pendencia sólo es
admisible si no se hizo valer en primera.

Capacidad. Todo ddo con capacidad para actuar en juicio. El mandatario requiere poder especial. El dte no puede,
contestando la reconvención, reconvenir otra vez, pues esta es una facultad del ddo.

Tramitación. Se substancia y falla junto con la dda principal, no se abre un cuaderno separado, pero no hay término
extraordinario para rendir prueba fuera de la república, cuando no deba concederse en la cuestión principal.
Contra la reconvención se pueden interponer excepciones dilatorias todas en el mismo escrito dentro de 6 días, a
contar de la notificación de la reconvención. Si se acoge, el dte reconvencional tendrá 10 días para subsanar (desde la
notificación de esa resolución). Si no lo hace se tendrá por no presentada la dda reconvencional.
Si no se oponen las excepciones, sólo se podrán hacer valer como alegaciones o defensas y se sujetaran a las reglas de los
incidentes.
Al deducirse la reconvención, el proceso experimenta la ampliación de un trámite dentro del período de discusión: la dúplica
de la reconvención. Luego de la dúplica de la reconvención, el tribunal citará a las partes para oir sentencia o abrirá el
término probatorio.

RÉPLICA Y DÚPLICA.
Réplica: A la contestación de la demanda, vaya o no acompañada de reconvención, el tribunal conferirá traslado al
demandante por el plazo de 6 días; la notificación de esta resolución se notifica por el estado diario.
El plazo de 6 días es tanto para la réplica como para la contestación de la reconvención. Se trata de un plazo fatal.
El escrito de réplica tiene por objeto ampliar, adicionar o modificar las acciones del dte, sin alterar el objeto del juicio.

Dúplica: El demandado tiene el plazo fatal de 6 días para duplicar y hacer valer sus observaciones sobre la
contestación de la reconvención, si la hubiere. El traslado para la dúplica también se notifica por el estado diario.
El demandado en el escrito de dúplica puede ampliar, adicionar o modificar las excepciones que haya formulado en la
contestación, pero sin poder alterar las que sean objeto principal del pleito.
No existirá alteración de las acciones o excepciones cuando se mantienen, contemplándose las nuevas en subsidio de las
principales y siempre que tengan el mismo objeto, derivando de actos o hechos iguales o congruentes.

Con estos 4 escritos fundamentales: demanda, contestación, réplica y dúplica, se pone FIN AL PERÍODO DE
DISCUSIÓN, primer período del juicio ordinario.

LA CONCILIACIÓN.
Se trata de una gestión obligatoria que hace el juez, luego de agotados los trámites del período de discusión o en cualquier
estado de la causa con el objeto de provocar el arreglo del pleito. Es un equivalente jurisdiccional.
Art 262 En todo juicio civil en que legalmente sea admisible la transacción, y salvo los juicios exceptuados por la ley, el
juez llamará a las partes a conciliación y les propondrá personalmente bases de arreglo.
Esto no obsta a que pueda en cualquier estado de la causa efectuar dicho llamado, una vez contestada la dda. En todo caso,
el trámite esencial se refiere al que se realiza después de contestada la demanda.
De la conciliación total o parcial se levantará acta. Si se rechaza o no se efectúa, el secretario levantará acta al respecto.
Es un trámite esencial, cuya sanción es la nulidad art 795 y 768 CPC.

Requisitos de procedencia de la conciliación:


1º. Que se trate de un juicio civil. Por regla general, procede en todo juicio civil, pero excepcionalmente no procede:
 En los juicios ejecutivos de obligaciones de dar, hacer o no hacer, ni en las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva,
pues no se trata de un juicio.
 En los procedimientos para declarar el derecho legal de retención, pues tampoco es un juicio propiamente tal.
 Juicios sobre el estado civil de las personas.
 En la citación de evicción.
 En los juicios de hacienda, porque se encuentra comprometido el interés fiscal.
2º. Que sea legalmente admisible la transacción. Los derechos susceptibles de transarse son aquellos de los cuales
las partes pueden disponer libremente y cuya transacción no está prohibida por la ley.
3º. Que no se trate de los casos en que no deba recibirse la causa a prueba en el procedimiento. Es decir, en los
casos en que el demandado se ha allanado, no ha contradicho los hechos en forma sustancial o si las partes piden
que se falle el pleito sin más trámite.

Se puede llamar en 2da instancia, incluso después del alegato.


También se puede ante la CS en recurso de casación.

Oportunidad. Una vez agotados los trámites de discusión, pero bien puede hacerlo antes, desde la contestación de la dda.
Tramitación. El juez debe citar a las partes, para una audiencia que se efectuará no antes de 5 días ni después de 15, desde
la fecha en que se notifica tal resolución. La notificación se realiza por cédula debido a que ordena la comparecencia
personal de las partes.
A dicha audiencia, las partes deben concurrir personalmente o representados, sin perjuicio de que el juez puede exigir la
comparecencia personal de las partes.
El juez obrará como amigable componedor proponiendo bases de arreglo y las opiniones que emita no lo inhabilitan
para seguir conociendo de la causa.
De la conciliación total o parcial se levantará un acta que consignará las especificaciones del arreglo, la cual suscribirán el
juez, las partes que lo deseen y el secretario y se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.
Produce por ende, los efectos de desasimiento del tribunal y de cosa juzgada (acción y excepción).
Si se rechaza la conciliación, se deberá recibir la causa a prueba si corresponde. El secretario del tribunal debe certificar
que hecho el llamado a conciliación, ésta no se produjo.

CONCILIACIÓN AVENIMIENTO TRANSACCIÓN


Es un equivalente jurisdiccional y Es un equivalente jurisdiccional y produce Es un equivalente jurisdiccional y produce
produce cosa juzgada. cosa juzgada. cosa juzgada.
Se produce en un proceso pendiente y a Se produce en un proceso pendiente, Es extrajudicial, a instancia de las partes.
instancia de tribunal. extrajudicialmente y a instancia de las
partes.
Produce efectos ipso iure. Debe ser aprobado por el tribunal para No requiere aprobación del tribunal.
producir sus efectos.
Se presenta en el proceso mismo. Se presenta en el proceso mismo. Debe realizarse por escritura pública.
Se realizan en el proceso mismo. Se realiza en el proceso mismo. Puede presentarse en el procedimiento
ejecutivo.
Equivale a una sentencia definitiva. Equivale a una sentencia definitiva. La transacción es un contrato.
Es un trámite esencial del juicio Depende de la voluntad de las partes. Es un contrato.
ordinario de mayor cuantía.
Soluciona un conflicto actual. Soluciona un conflicto actual. Puede precaver un litigio eventual.

RECEPCIÓN DE LA CAUSA A PRUEBA.


Comienza el tercer período del juicio ordinario, luego del período de discusión y el llamado a conciliación.
Terminado el período de discusión y efectuado el llamado a conciliación, el tribunal deberá examinar personalmente el
proceso, conforme a lo cual puede: citar a las partes para oir sentencia o recibir la causa a prueba.
El tribunal citará a las partes a oir sentencia cuando:
 El demandado se allana a las peticiones del demandante.
 El demandado no contradice de manera sustancial y pertinente los hechos sobre que versa el juicio.
 Las partes han solicitado que se falle el pleito sin más trámite.
Esta resolución se notificará por el estado diario, y será apelable sólo en los dos primeros casos.

Recepción de la causa a prueba. Terminado el periodo de discusión y una vez evacuado el trámite de la conciliación (salvo
en los que no es procedente como ejecutivo y hacienda), el tribunal recibirá la causa a prueba si estima que existen
hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, fijando tales hechos en la misma resolución, y siempre que no se
trate de los casos del 313, en que se acepten llanamente las peticiones, no se contradigan o las partes pidan que se falle sin
más trámite, o cuando se trata de procesos en que están comprometidas normas de orden público.

Requisitos para la dictación del auto de prueba:


- Que exista controversia en relación a los hechos (el d° no se prueba).
- Que sean sustanciales, importancia con la litis y pertinentes, relación con la materia. Esta resolución es una
sentencia interlocutoria de 2° grado, es decir, de aquellas que resuelven un trámite que va a servir de base
para el pronunciamiento de otra sentencia. Se notifica por cédula, excepcionalmente se notifica por el estado
diario a los litigantes que no hayan cumplido con la carga de fijar domicilio.

Contenido de la resolución que recibe la causa a prueba.


1º. Menciones esenciales.
 La orden del tribunal de recibir la causa a prueba. Con ello se da cumplimiento a un trámite esencial.
 Fijar los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los que debe rendirse la prueba. Son hechos
sustanciales los que sean de real importancia, y hechos pertinentes los que tengan relación con el debate.
2º. Menciones de la naturaleza. Puede indicarse el término por el cual se recibirán las pruebas; es de la naturaleza,
puesto que si la interlocutoria de prueba no lo señala, igualmente el término está establecido en la ley.
3º. Menciones accidentales. Puede indicar los días en que se recibirá la prueba testimonial. Si la resolución no lo
menciona, la resolución no es nula sino que las partes deben solicitar al tribunal que fije dicha audiencia.

Recursos que proceden en contra del auto de prueba.


- Reposición. Medio de impugnación de carácter ordinario en cuya virtud se pide al tribunal que dictó un auto o un
decreto que lo modifique o deje sin efecto. En el caso del auto de prueba que es una sentencia interlocutoria, se
deduce dentro del 3ro día12, pudiendo apelar en subsidio y para el caso de que se haya rechazado la reposición.
En la reposición se puede pedir:
o Que se modifiquen los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos fijados en la interlocutoria de
prueba.
o Que se eliminen uno o más de los contemplados.
o Que se agreguen hechos no contemplados.
La resolución de la reposición se notifica por E Diario.

La resolución que lo rechaza es apelable en el sólo efecto devolutivo. Si la apelación es rechazada, no hay problema, pero
si la apelación es acogida puede que el término probatorio en primera instancia haya finalizado, caso en que el tribunal
deberá fijar un término especial de prueba, que el tribunal deberá abrir por un término prudencial que no puede
exceder de 8 días.

12
Por regla general, el recurso de reposición se deduce dentro de 5° día.
- Apelación. La resolución que niega la recepción de la causa a prueba es apelable, salvo en el caso de que las
partes hayan solicitado que se falle el pleit sin más trámite.

Ampliación de la prueba. No obstante lo dispuesto en el art 318, en cuanto sólo pueden fijarse los puntos de prueba en los
escritos anteriores a la resolución que ordena recibirla, es posible la ampliación en los casos del art 321:
- Cuando dentro del término probatorio ocurre un hecho nuevo relacionado con el asunto controvertido.
- Cuando fueren hechos ya verificados, con tal que jure que recién han llegado a su conocimiento.

La solicitud se tramita como incidente en cuaderno separado. La parte que solicita la ampliación de la prueba debe
hacerlo tan pronto como el hecho ocurra o llegue a su conocimiento, y debe solicitar la ampliación respecto de los hechos,
simultáneamente. Hay que tener presente que los incidentes deben promoverse tan pronto como lleguen a conocimiento de
la parte y si se promueven después, el tribunal puede rechazarlos de plano.
Al responder el traslado, la otra parte también podrá alegar nuevos hechos.
La resolución que da lugar a la ampliación de la prueba es inapelable.
Si se acoge la solicitud de ampliación, el tribunal deberá conceder un término especial de prueba de 8 días 13,
ampliables hasta 15 días.

TÉRMINO PROBATORIO
Es el período o espacio de tiempo durante el cual las partes pueden rendir prueba en el juicio, particularmente, la prueba
testimonial.
El término probatorio es fatal para los efectos de ofrecer y rendir la prueba testimonial. Es decir, la prueba de testigos
sólo puede practicarse dentro de dicho período.
Los instrumentos se ofrecen durante todo el juicio y pueden rendirse hasta el término probatorio. Los demás medios
de prueba, deben ofrecerse en esta etapa procesal.

Características del término probatorio:


- Término legal que para rendir prueba dentro del territorio jurisdiccional del tribunal en que se sigue el juicio, las
partes dispondrán de un término de 20 días. (término probatorio ordinario).
Eventualmente, podría ser un plazo judicial en los casos en que el juez puede señalar un término especial de prueba.
También puede ser convencional, puesto que se permite que las partes de común acuerdo restrinjan la duración del término
probatorio ordinario.
- Plazo común, comienza a correr para todos desde la última notificación de la interlocutoria de prueba.
- Plazo fatal, especialmente para ofrecer y rendir la testimonial y para solicitar demás diligencias probatorias.
- Improrrogable.
- Los incidentes que se ventilen dentro del término probatorio deberán tramitarse por cuerda separada.
- Es eventual puesto que cuando no exista controversia sustancial y pertinente, el demandado se haya allanado o las
partes hayan solicitado que se falle el pleito sin más trámite, no habrá término probatorio.

Clasificación del término probatorio.


Término Probatorio Ordinario. La regla general es que tenga una duración de 20 días, puede reducirse o suspenderse
por acuerdo unánime de las partes (término convencional).
Dentro de éste periodo se puede rendir toda clase de prueba tanto dentro como fuera de la república.

Comienzo del TP. Distinguir si se ha deducido recurso:


- Si no se ha deducido reposición con apelación: el término probatorio comenzará a correr desde la última
notificación por cédula de la resolución que recibió la causa a prueba.

13
Término probatorio del procedimiento incidental.
- Si las partes dedujeron recurso de reposición con apelación en subsidio: el término probatorio comenzará a
correr desde la última not por E Diario de la última resolución que se pronuncia sobre la reposición.

La ´parte que desee rendir prueba testimonial en el proceso debe presentar lista de testigos y minuta DENTRO DE
LOS 5 DÍAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECIBE LA CAUSA A PRUEBA
O DESDE LA ÚLTIMA NOTIFICACIÓN QUE SE PRONUNCIA SOBRE LA ÚLTIMA REPOSICIÓN
RESPECTO A LA INTERLOCUTORIA DE PRUEBA.
La lista de testigos es una nómina de las personas que declararán, debidamente individualizados.
La minuta es una lista de los puntos sobre los cuales piensa rendir prueba de testigos, puntos que deben ser singularizados
y especificados con claridad y precisión.
Este plazo de 5 días es fatal para presentar la lista de testigos; si la parte no la presenta, pierde su derecho a rendir
prueba testimonial.

Término Probatorio Extraordinario. El término probatorio extraordinario corresponde al aumento de la tabla de


emplazamiento y comienza a correr inmediatamente vencido en término probatorio ordinario, para rendir prueba dentro
del territorio nacional pero fuera del territorio jurisidccional del tribunal, o bien, rendir prueba fuera del territorio
de la República.
Se solicita al tribunal, y en caso de acogerse, sólo habilita para rendir prueba en las localidades para las cuales fue concedido.

El término probatorio extraordinario está consagrado para el juicio ordinario, y será improcedente en los procedimientos
especiales en que no se haya señalado expresamente. Está consagrado en los siguientes procedimientos:
 Juicio ordinario de menor cuantía: 20 días como máximo.
 En los incidentes: 30 días como máximo.
 En el juicio sumario: 30 días como máximo, por aplicación del procedimiento de los incidentes.
 En el juicio ejecutivo, siempre que lo pida el ejecutante y por 20 días como máximo.
 Juicio de hacienda, sobre cuentas, pago de honorarios, árbitros de derechos.

Tramitación de la solicitud de término probatorio extraordinario.


Debe solicitarse antes del vencimiento del término probatorio ordinario, determinando el lugar donde la prueba
debe rendirse.
1. Para rendir prueba DENTRO del territorio de la República, se concede siempre por el solo hecho de solicitarlo,
salvo que exista justo motivo para creer que se pide maliciosamente con el sólo propósito de demorar el juicio. El
tribunal concederá el término extraordinario con citación, por tanto, si la contraparte se opone, se genera un
incidente. No se exige caución para responder de indemnizaciones que correspondieren.
2. Para rendir prueba FUERA del territorio de la República, deben acompañarse antecedentes que hagan
verosímil la existencia de medios de prueba en el extranjero o testigos que pueden deponer sobre el asunto
controvertido. El tribunal concederá el término extraordinario con audiencia, generándose un incidente con la sola
presentación de la solicitud, debiendo el tribunal resolver con o sin oposición de la parte. Se exige un depósito en
la cuenta corriente del tribunal que no bajará de medio sueldo vital ni supere los dos sueldos vitales, a modo de
CAUCIÓN.

Sanción al litigante temerario. Si la parte que obtuvo el término probatorio extraordinario no rinde la prueba o rinde una
impertinente, será obligado a pagar a la otra parte los gastos en que haya incurrido para presenciarla, se impondrá en la
sentencia definitiva y podrá el tribunal exonerarlo del pago si acredita motivos justificados.

Término Probatorio Especial. Se concede en caso de entorpecimiento o interrupción del término probatorio ordinario que
impida real y legítimamente la recepción a la prueba, sin que haya mediado culpa de las partes.

Características del término probatorio especial:


1) Es un término judicial, se origina en una resolución del juez.
2) Es supletorio, concediéndose por el número de días que dure el entorpecimiento.
3) Comienza a correr desde el vencimiento del término ordinario de prueba o desde que se concede.

Debe reclamarse el obstáculo dentro de los tres días siguientes. Algunos casos del Código:
o En caso de entorpecimiento que imposibilita la recepción de la prueba durante el término ordinario. Se debe
reclamar del obstáculo dentro de los 3 días siguientes a él, y el término durará lo que dure el
entorpecimiento.
o Si el T° de alzada acoge la apelación subsidiaria contra el auto de prueba, modificando los hechos fijados
inicialmente. No más de 8 días.
o Cuando la prueba de testigos iniciada oportunamente no alcanza a ser rendida en su totalidad. El término
deberá señalarlo el tribunal.
o Diligencias iniciadas en tiempo hábil no concluidas por impedimento no dependiente de la parte, debe
reclamarse a más tardar dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del TP.
o Por ausencia del juez, deberá el Secretario a petición verbal de cualquiera de las partes certificar el hecho,
y en virtud de esa certificación el T° fijará nueva fecha. Art 340
o Si las tachas de testigos son recibidas a prueba, y el probatorio está vencido o próximo a vencer, el tribunal
fijará un término especial de prueba para estos efectos, hasta por 10 días.

LOS MEDIOS DE PRUEBA


Es todo elemento que sirve para convencer al juez de la existencia de un hecho.
Es posible realizar una distinción entre “fuente de prueba” y “medio de prueba”. La fuente es algo previo al proceso,
extrajurídico, en cambio el medio de prueba es un concepto eminentemente jurídico y procesal.

Clasificación de los Medios de Prueba.


1) Según el contacto del juez con la prueba a su generación.
Las pruebas directas permiten al tribunal formarse su convicción por la observación propia y directa del hecho, primando
la imediación. Sólo la inspección personal del tribunal en el proceso civil.
Las pruebas indirectas forman convicción en el tribunal a través de otros hechos o por dichos de terceros.

2) Según el momento en que se origina la prueba.


Las pruebas preconstituidas existen antes del juicio y tienen eficacia jurídica potencial.
Las pruebas circunstanciales nacen o se producen durante el juicio.

3) Según su eficacia.
Aquellos medios que producen plena prueba, reuniendo los requisitos legales que permiten, por si solos, dar por acreditado
un hecho.
Aquellos medios que no producen plena prueba que requieren de otros medios para producir plena prueba.

4) Según su relación con el conflicto.


Son pertinentes aquellos que tienen relación con el asunto controvertido y sobre los cuales debe recaer la prueba.
Son impertinentes aquellos que no dicen relación con el asunto controvertido.

Los medios de prueba en la legislación positiva chilena:


 La ley establece taxativamente los medios de prueba.
 En ciertos casos se establece la concurrencia obligatoria de algún medio de prueba, como el instrumento público, y
en otros, se excluyen ciertos medios de prueba, como la limitación a la prueba de testigos cuando se trata de una
obligación que ha debido constar por escrito.
 Se señala el valor probatorio de cada prueba.
 Establece la forma de apreciar comparativamente la prueba por parte del tribunal.
 En materia civil, los medios no contemplados expresamente por el legislador, se incorporan dentro de los medios
ya establecidos.

LA PRUEBA INSTRUMENTAL
Prueba Instrumental en el proceso civil. Es completamente reglada. Es aquella por la cual se tiende a la determinación
fehaciente de un hecho que ya expiró en el tiempo, y al que la ley otorga determinados efectos de credibilidad, por estar
representados en un documento idóneo.

Para nuestra legislación los conceptos de doucmento e instrumento son sinónimos. Se trata de todo escrito por el cual
se consigna un hecho. Tienen este carácter, todos los escritos que sirven para acreditar los hechos en juicio.

Según su naturaleza jurídica, puede ser INSTRUMENTO PÚBLICO O INSTRUMENTO PRIVADO. Los
instrumentos privados son escritos, otorgados sin solemnidad alguna.

Instrumento Público o Autentico. Es el autorizado con las solemnidades legales por competente funcionario. 1699 CC.
De la definción, por tanto, es posible inferir sus requisitos:
 Debe encontrarse autorizado por funcionario público.
 El funcionario público que lo otorga, debe ser el competente. Su competencia está dada por la ley para autorizar o
dar fe del instrumento, y debe desempeñarse dentro del territorio que la ley le hubiere fijado para desempeñar sus
funciones.
 Debe ser otorgado con las solemnidades legales, reguladas para cada tipo de instrumento público.

Algunos instrumentos públicos son:


 Los certificados de dominio vigente, hipotecas y gravámenes otorgados por el CBR.
 La copia de la demanda que el receptor entrega al notificarla.
 La escritura pública otorgada por Notario o por oficial del Registro Civil.
 Las partidas o certificados entregados por el Registro Civil.

El 342 del CPC, señala que se consideran como instrumentos públicos en juicio, siempre que a su otorgamiento se hayan
cumplido las disposiciones legales que dan este carácter:
o Los documentos originales. Son aquellos en que consta el acto mismo o en los que se ha suscrito y pueden
tener o no matriz.
o Las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriban para que hagan fe respecto de toda persona, o
a lo menos, respecto de aquellas contra quienes se hacen valer. Ello se realiza por medio del cotejo.
o Las copias no objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de 3ro día desde que se le dio
conocimiento. Citación.
o Las copias que siendo objetadas, sean cotejadas y halladas conforme con sus originales o con otras copias
que hagan fe respecto de la parte contraria.
Cotejo, diligencia que consiste en comparar un documento con otro. Puede ser de documentos, en caso que
tengan una matriz o de letra cuando no la tenga.
o Los testimonios que el T° mande agregar durante el juicio, autorizados por su secretario u otro funcionario
competente, sacados de originales o de copias cotejadas.
o Los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada.

La escritura pública: es el instrumento público o auténtico, otorgado con las solemnidades legales, por el competente
Notario e incorporado a su protocolo o registro público. Sus requisitos son:
 Ser otorgada por el competente Notario. Los notarios son auxiliares de la administración de justicia, debiendo existir
a lo menos uno en cada territorio jurisdiccional de juez de letras.
 Ser otorgada con las solemnidades legales, esto es, escrita en idioma castellano, no pueden utilizarse cifras,
abreviaciones ni dejar espacios en blanco. Debe contener la fecha y lugar de su otorgamiento, y la firma de los
comparecientes y el notario que la autoriza.
 Debe ser incorporada en el protocolo. Todo notario debe llevar un protocolo, que se formará insertando las escrituras
en el orden numérico que les haya correspondido en el repertorio. Su copia autorizada es título ejecutivo.

Los documentos protocolizados o instrumentos privados autorizados ante notario no son escrituras públicas.
La protocolización consiste en agregar al registro del notario un documento a solicitud del interesado. De ello, el notario
levanta un acta que si es instrumento público.
La protocolización permite que el documento adquiera fecha cierta respecto de terceros, fecha que será la de incorporación
al protocolo, y conservacipon de estos documentos, puesto que el original se mantiene en poder del notario.

Iniciativa en la prueba documental:


A. Iniciativa de parte. Por regla general, es voluntaria, es decir, la parte libremente decide acopañar un documento al
proceso.
Pero también la iniciativa puede ser forzada, cuando la contraria solicita que la parte deba aportar prueba instrumental, como
por ejemplo:
 Cuando como medida prejudicial se solicita la exhibición de ciertos documentos (sentencias, testamentos,
inventarios, tasaciones, títulos de propiedad, etc. )
 Cuando dentro del juicio se exige la exhibición de documentos que se encuentran en poder de la parte, siempre y
cuando tengan relación directa con la cuestión debatida y no sean secretos profesionales.
La carga consiste en que la parte requerida de exhibir un intrumento, si no lo exhibe, perderá la oportunidad de hacerlos
valer además de poder decretarse multas y otros apremios.
B. Iniciativa del tribunal. Ello es posible sólo como medida para mejor resolver dentro del período para dictar sentencia
definitiva y luego de citadas las partes para oir sentencia.

Oportunidad legal para RENDIR la prueba instrumental.


1º. Antes del procedimiento. A través de las medidas prejudiciales probatorias de exhibición de documentos y
reconocimiento de firma en instrumento privado.
2º. Conjuntamente con la demanda. El actor puede acompañar documentos en la demanda, caso en que el demandado
tendrá el término de emplazamiento para objetarlos.
3º. Durante el procedimiento. Es la regla general; se pueden acompañar durante todo el procedimiento hasta el
vencimiento del término probatorio en primera instancia, y hasta la vista de la causa en segunda instancia.
4º. Después del término probatorio. Sólo como medida para mejor resolver.

Instrumentos públicos otorgados en el extranjero y sus efectos en Chile. De acuerdo al 17 CC la forma de los
instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las
reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento. En Chile, por lo tanto, debe probarse que fue otorgado y autorizado por
los funcionarios competentes en el país de origen del documento. Son tres los trámites esenciales que la ley chilena establece
para equipararlos u homologarlos con los instrumentos públicos nacionales:
 Legalización. Mediante este trámite se establece la autenticidad del documento otorgado en el extranjero y se realiza
mediante un atestado de agentes diplomáticos o consulares de Chile en el país de origen o del país de origen en
Chile. Si no existe representación extranjera, mediante el atestado de un agente diplomático o consular de una
nación amiga.
 Traducción. La traducción oficial es realizada por un intérprete del Ministerio RREE. Si no existe intérprete oficial,
será designado uno por el tribunal como perito.
 Protocolización. Finalmente, debe agregarse el instrumento en el registro del Notario, a petición del interesado.
Forma de acompañar los instrumentos públicos al juicio: por regla general, se acompañan con citación. La oportunidad
de la contraria para impugnar el documento es un trámite esencial.

VALOR PROBATORIO DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS.


o Valor probatorio entre los otorgantes. Hacen plena fe respecto a:
 Hecho de haberse otorgado el instrumento.
 La fecha del instrumento.
 El hecho de haberse efectuado las declaraciones que aparecen en el documento.
 Respecto a la veracidad de las declaraciones contenidas en el instrumento, no hacen plena fé, sin
perjuicio de que se presume la veracidad de las declaraciones hechas por las partes mientras no se
demuestre lo contrario.
o Valor probatorio frente a terceros. Tiene efecto erga omnes y por lo tanto, hacen plena fe respecto a:
 Hecho de haberse otorgado y fecha.
 Hecho de haberse efectuado las declaraciones.

Dada la intervención de un funcionario público en el otorgamiento de un instrumento público, éstos gozan de una
PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD. Sin embargo es posible destruir esta presunción mediante la Impugnación del
instrumento público. Actividad de la parte contra quien se hacen valer, destinada a destruir su fe probatoria.
o Por falta de autenticidad o falsedad material. Será falso si:
 No ha sido realmente otorgado.
 No se ha autorizado por el funcionario que señala.
 No ha sido otorgado por las personas que señala.
 Las declaraciones no corresponden a las efectuadas.
Para demostrar la autenticidad se permite cualquier medio de prueba y puede ser utilizada por las partes y terceros. Pero al
tratarse de escrituras públicas la ley exige en cuanto a los testigos y que sean 5, contestes del hecho y de sus circunstancias
esenciales, sin tachas, legalmente examinados y que den razón de sus dichos, los que deben acreditar que quien dice haber
asistido personalmente al otorgamiento estaba fallecido o fuera del lugar de otorgamiento. Finalmente la prueba será
apreciada de acuerdo a la sana crítica.
o Por nulidad del instrumento. Si el instrumento no cumple con sus requisitos, es decir, no es otorgado por
funcionario competente o sin las solemnidades que la ley establece genera la nulidad absoluta del mismo,
privándola de todo valor probatorio.
o Por falsedad de las declaraciones o falsedad ideológica. No se trata de impugación al instrumento
propiamente tal. Señala que las declaraciones no corresponden a la realidad, ya sea por error, dolo o
simulación. Se refiere al mérito probatorio del instrumento, por lo que no genera incidente, se resuelve en
la sentencia.
Forma de hacer valer las impugnaciones.
o Vía Principal. En procedimiento declarativo, demandando que el instrumento no es válido. Se realiza
mediante juicio ordinario de mayor cuantía puesto que no se ha expresado procedimiento especial y no es
susceptible de apreciación pecuniaria.
o Vía Incidental. Por Impugnación en el plazo de la citación.

Instrumentos Privados. Es todo escrito otorgado por particulares en que se deja constancia de un hecho, sin solemnidad
alguna. Por regla general, requiere que este firmado por el otorgante. Excepcionalmente, ciertos documentos pueden valer
como instrumentos privados sin firma: asientos, registros, papeles domésticos, etc.

La gran diferencia con los instrumentos públicos, es que no están dotados de la presunción de autenticidad y por ello
requieren ser reconocidos en juicio por la parte contra quien se presenta. Mientras ello no ocurra, carece de todo
valor probatorio.
El reconocimiento puede ser:
o Expreso. Cuando el otorgante lo declara, en el mismo juicio, otro diverso o en instrumento público.
o Tácito. Cuando acompañado en el proceso y puesto en conocimiento de la contraria, esta no lo objeta por
falsedad o falta de integridad dentro del 6to dia. El documento debe acompañarse bajo el apercibimiento de
tenerlo por reconocido si nada expone dentro de dicho plazo. El tribunal, asimismo, debe indicar el
apercibimiento en la resolución en que lo tiene por acompañado.
Si la contraparte objeta el documento, se genera el incidente correspondiente debiendo el tribunal pronunciarse respecto
a su autenticidad.
El reconocimiento tácito de un instrumento tácito no se aplica respecto de aquellos que emanan de terceros. El
reconocimiento expreso del tercero se realiza mediante su comparecencia como testigo.

Reconocimiento de los IPriv. Se tendrán por reconocidos. Art 346:


o Declaración en juicio del otorgante.
o Declaración del otorgante en otro juicio o instrumento público.
o Puesto en conocimiento de la contraria, esta no alega su falsedad o falta de integridad dentro del 6to día,
debiendo el tribunal apercibirlo al respecto. Si se acompañan en la dda, el plazo es el del emplazamiento.
o Cuando se declare por resolución judicial.

COMO SE ACOMPAÑAN LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS AL JUICIO.


o Emanan de un tercero. Con citación, debiendo citar al tercero como testigo para que ratifique.
o Emanan de las partes. Bajo apercibimiento de ser tenidos por reconocidos (tácitamente) si no los objeta
dentro de 6to día.

Causales de impugnación. Solo pueden ser objetados por:


o Falsedad. No haber sido otorgados por la forma y personas que señala.
o Nulidad. ¿?lo agrego lira
o Falta de integridad. No ser completos.
Cualquier otra causal no genera incidente, el tribunal determinará su veracidad al valorar las pruebas rendidas.

VALOR PROBATORIO DEL INSTRUMENTO PÚBLICO.


o Emanado de la contraparte. Reconocido o mandado tener por reconocido por el juez, tendrá valor del
instrumento público, respecto de quienes suscribieron y a quienes se les ha transferido sus derechos y
obligaciones.
o No reconocido ni mandado a tener por reconocido. Carece de valor.
o Emanado de terceros. Para que tenga valor, es preciso que el tercero comparezca y declare como testigo
reconociendo el instrumento. Tendrá el valor de declaración de un testigo singular.

Fecha del instrumento público.


o Respecto de las partes. Una vez reconocido, la que indica el documento.
o Respecto de terceros. Adquiere fecha cierta en los siguientes casos:
 Al fallecimiento de alguno de los otorgantes.
 Fecha en que se incorpora en algún registro público.
 En que conste que ha sido presentado en juicio o que se haya tomado razón del mismo.
 La fecha en que lo haya inventariado en funcionario público competente.

Cotejo de letras. Consiste en comparar la letra del documento que se pone en duda con la letra de otro documento
indubitado, es decir, con un instrumento del cual no hay duda que es auténtico. Procede cuando se impugna por la parte
contra la cual se hace valer o se ponga en duda la autentucudad de un instrumento privado o de cualquier instrumento
público que carezca de matriz. Si el instrumento público tiene matriz, procede el cotejo instrumental.
Si se objeta un instrumento privado por falta de autenticidad, la parte que lo presentó debe probar su autenticidad. Para
solicitar el cotejo de letras debe señalarse el documento indubitado con el cual debe realizarse el cotejo. Se considerarán
indubitados para el cotejo:
 Los instrumentos que las partes acepten como tales, de común acuerdo.
 Los instrumentos públicos no tachados de aprócrifos o suplantados.
 Los instrumentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida tacita o expresamente. (352
CPC).
El cotejo será realizado por perito, generalmente calígrafo. El documento cotejado no constituye prueba suficiente, pero
puede servir de base a una presunción judicial.

Especies de instrumentos privados en el CC:


 Asientos, registros y papeles domésticos de uso privado de su dueño para llevar el curso de sus negocios. La misma
persona los escribe y los firme; hacen prueba contra la persona que los lleva.
 Notas escritas o firmadas por el acreedor; hacen prueba en contra de él.

INSTRUMENTO PÚBLICO INSTRUMENTO PRIVADO


Goza de una presunción de autenticidad. No goza de esta presunción, por tanto requiere ser reconocido.
Hace plena fe respecto a las partes y terceros, al menos en Sólo hace plena fe cuando ha sido reconocido por las partes, y
cuanto a la veracidad de haberse otorgado, su fecha y las respecto de los terceros, en cuanto a su fecha.
declaraciones que consigna.
Se acompaña con citación. Los instrumentos privados emanados de las partes, se acompañan
con audiencia, bajo apercibimiento de tenerlo por reconocido.
Los instrumentos privados emanados de terceros, se acopañan
con citación.
Se puede impugnar por nulidad, falsedad material o Se puede impugnar por falsedad o falta de integridad.
ideológica.

PRUEBA CONFESIONAL
Prueba Confesional en el proceso civil.
La confesión es el reconocimiento expreso o tácito que hace una de las partes, en su perjuicio, respecto de hechos
pertinentes, sustanciales y controvertidos. También se puede solicitar como medida prejudicial art 273 N° 1, o provocada
por el T° como MMR.
Admisibilidad. Procede para acreditar todos los hechos que integran un conflicto, a menos que exista una disposición legal
que la excluya:
 La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba, incluida la confesión, en los actos o contratos
que requieren esa solemnidad.
 La declaración de uno de los cónyuges que afirme ser suya o debérsele una cosa perteneciente a la sociedad conyugal
se estiman como prueba.

Requisitos para encontrarnos frente a la confesión como medio de prueba.


- Debe tratarse de una declaración unilateral de voluntad exenta de vicios, que emana de una de las partes en
juicio que posee capacidad para materializarla.
El CPC regula específicamente el error de hecho como vicio que afecte a la confesión, el cual puede revocarse ofreciendo
prueba. Respecto de la fuerza y el dolo, por tanto, deben aplicarse las reglas generales.
La confesión debe recaer de una de las partes en el proceso o de su representante; los terceros no confiesan, sino que declaran
como testigos. Si se hace por mandatario, deben habérsele conferido las facultades especiales del art. 7 inciso 2°.
- La confesión debe recaer sobre hechos precisos y determinados que sean trascendentes para la resolución
del conflicto.
- El reconocimiento de los hechos debe perjudicar a la parte que formula la declaración. Se trata de un
REQUISITO DE LA ESENCIA.
- El reconocimiento debe efectuarse con la intención conciente y dirigida del confesante de reconocer un hecho
que le perjudica. Se conoce como animus confitenti.
Clasificaciones de la confesión.
 Considerando ante quien se presta la confesión.
o Confesión Judicial. La que se presta ante el T° que está conociendo de la causa o al exhortado.
 Espontánea. Se presta voluntariamente sin requerimiento de parte.
 Provocada. Se produce a requerimiento de la parte contraria o del T° como medida para mejor
resdolver y se obtiene a través de la absolución de posiciones.
 Expresa. Se rinde en términos formales y explícitos.
 Tácita. Cuando la ley autoriza al juez para tener por confesado un hecho concurriendo las
circunstancias que ésta señala en la absolución de posiciones.
o Extrajudicial. Se efectúa fuera de todo juicio, en presencia de la parte que lo invoca o de un tercero, o ante
T° incompetente.
 Según como se expresa.
 Verbal. Oralmente ante testigos.
 Escrita. Se deja constancia en un escrito.

 Según la iniciativa:
 A iniciativa de parte. Puede solicitarse como medida prejudicial propiamente tal, como medida
prejudicial probatoria cuando se teme que la persona vaya a ausentarse del país, como medio de
prueba o como gestión preparatoria de la vía ejecutiva.
 A iniciativa del tribunal. Como medida para mejor resolver.
 Atendiendo a su contenido.
o Pura y simple. El confesante afirma o niega categóricamente el hecho, sin agregar circunstancias que
modifiquen o restrinjan sus efectos.
o Calificada. Se reconoce el hecho controvertidos, agregando circunstancias modificatorias que alteran su
esencia o nat j°. Es efectivo que recibí dinero, pero en donación no préstamo.
o Compleja. Reconoce el hecho material pero agrega otro destinado a destruir sus efectos. Lo recibí pero se
compensó con otra obligación.
 Según los efectos que produce.
o Divisible. Es posible separar los hechos que perjudican al confesante de aquellos que le son favorables.
o Indivisible. No es posible separar los hechos que perjudican al confesante de aquellos que le son favorables.
La regla general, indica que la confesión es indivisible. De hecho, la confesión pura y simple y la confesión calificada
son indivisibles.
Las confesiones complejas son divisibles, cuando se prueba que las circunstancias agregadas por el confesante son falsas.

La Confesión Judicial. Es aquella prestada ante el T° que conoce de la causa, ante agente consular (fuera del territorio) u
otro T° por delegación mediante exhorto.
Puede ser espontánea, sin embargo, la que tiene mayor trascendencia en el proceso civil es la confesión judicial provocada
que se genera por el mecanismo de la absolución de posiciones.

Las partes pueden solicitar la absolución de posiciones como medida prejudicial propiamente tal, como medida prejudicial
probatoria y como medio de prueba propiamente tal. Por su parte, el tribunal puede decretarla como medida para mejor
resolver.

Como medio de prueba, la absolución de posiciones puede solicitarse en las siguientes oportunidades:
 En primera instancia, en cualquier momento del juicio desde la contestación de la demanda y hasta el vencimiento
del término probatorio. Se puede ejercer por dos veces en primera instancia, pero en caso de alegarse hechos nuevos
durante el curso del juicio, puede exigirse una vez más.
 En segunda instancia, en cualquier momento hasta antes de la vista de la causa. Se podrá ejercer este derecho una
vez y en caso de alegarse nuevos hechos, se podrá pedir una vez más.

Salvo excepciones legales, todo litigante está obligado a absolver posiciones cuando lo exija su contendor; por lo tanto,
puede ser solicitada por el demandante o demandado y pueden ser citados para absolver posiciones el demandante, el
demandado, los terceros coadyuvantes, los terceros independientes y los terceros excluyentes. Podrán concurrir
personalmente o representados, si fueran personas naturales o jurídicas. El mandatario judicial puede absolver posiciones
cuando tiene poder especial para ello y siempre que no se solicite la concurrencia personal de la parte.

Solicitud para absolver posiciones.


La parte que lo solicita debe presentar un escrito acompañado de un sobre.

En el escrito la parte solicitará al tribunal:


 Que la parte comparezca personalmente a absolver posiciones. Si no se formula esta solicitud, se entiende que puede
concurrir el mandatario judicial que cuenta con poder suficiente para absolver posiciones.
 Que el tribunal reciba por si mismo la declaración. Si no se formula esta solciitud, el tribunal puede cometer al
secretario o a otro ministro de fe para la diligencia.
 Que mande citar a una audiencia al litigante para la absolución de posiciones de acuerdo al pliego que se acompaña.
Dicho sobre se mantendrá guardado en custodia de la secretaría del tribunal.
El tribunal provee el escrito debiendo notificar por cédula al mandatario judicial de la parte a quien se le solicita la
diligencia. Si se debe tomar la absolución de posiciones a alguien que se encuentre fuera del territorio jurisdiccional, se
practicará la diligencia por exhorto.

El sobre, conocido también como pliego de posiciones es la lista de preguntas que la parte solicitante de la absolución desea
que sean contestadas por la contraria.
Las preguntas pueden redactarse en forma asertiva o interrogativa, y pueden referirse tanto a hechos personales del
absolvente o al conocimiento que tenga de otros hechos. Deben redactarse en términos claros y precisos.
 Las preguntas asertivas se redactan afirmando la existencia de un hecho. Ejemplo: Diga el absolvente cómo es
efectivo que con fecha X se encontraba en la ciudad Y.
 Las preguntas interrogativas indagan acerca del acaecimiento de un determinado hecho. Ejemplo: Diga el
absolvente dónde se encontraba en fecha X.
 También se puede hacer una pregunta que sea asertiva e interrogativa. Diga el absolvente cómo es efectivo que con
fecha X se encontraba en la ciudad Y. Si lo negare, diga el absolvente en qué lugar se encontraba dicho día.

El tribunal ante el cual debe rendirse la absolución de posiciones será el tribunal que conoce de la causa, si el
absolvente reside en su territorio jurisdiccional. Si el absolvente reside fuera del territorio jurisdiccional del tribunal,
pero dentro del territorio de la República, se exhorta al tribunal donde resida el absolvente.
Si el absolvente reside fuera del territorio de la República, deberá absolver posiciones ante el respectivo agente diplomático
o consular.

Obligaciones del Absolvente: COMPARECER + ABSOLVER LAS POSICIONES + DECIR LA VERDAD.


Obligación de Comparecer: Exención de la obligación de comparecer a confesar: Presidente, Ministros, Senadores,
Diputados etc. Los que se encuentren enfermos, mujeres u otras personas que por impedimento calificado, el tribunal pueda
eximirlas de asistir. En este caso, el tribunal se traslada hasta su casa para tomarles declaración; podrá comisionarse al
secretario del tribunal, si es que no se ha pedido la comparecencia personal de la parte. A diferencia de lo que ocurre con la
prueba testimonial, estas personas no pueden dar su respuesta a través de informe u oficio.
No existen causas de exención para rendir la confesión.
La obligación de decir verdad nace del juramento que debe prestar el absolvente. La infracción a este deber no tiene
sanción, puesto que el delito de falso testimonio está configurado para los testigos y no para el que miente en causa propia.
Sólo podrá tenerse presente al momento de regular las costas y al valorar la prueba.

Citación del absolvente: Siendo acogida la solicitud de absolución de posiciones, ésta deberá notificarse por cédula al
mandatario. Si el absolvente no concurre a la primera audiencia a la que es citado, no habrá sanción alguna. La parte
interesada deberá presentar un nuevo escrito solicitando que se cite al absolvente bajo el apercibimiento que
corresponda. Tanto la solciitud como la resolución que se pronuncia debe referirse al apercibimiento que consiste en que
si el litigante no comparece al 2do. Llamado o compareciendo se niega a declarar o da respuestas evasivas, se le dará por
confeso, a petición de parte, en todos aquellos hechos que estén catégoricamente afirmados en el pliego.

Audiencia de absolución de posiciones.


La diligencia es practicada por el receptor y deben encontrarse presentes el juez o secretario, el absolvente y su mandatario
judicial y la parte solicitante.
Antes de ser interrogado, el absolvente debe prestar juramento de decir la verdad.
Luego del juramento, se procede a abrir el sobre y el absolvente o su abogado pueden objetar las preguntas que no
cumplan con los requisitos legales, generándose un incidente que el tribunal debe resolver para poder continuar con la
diligencia.
Formulada la pregunta, el absolvente deberá inmediatamente prestar declaración de palabra, en términos claros y precisos.
Si el confesante es sordo o sordomudo puede escribir su confesión delante del ministro de fe o ser examinado por un
intérprete en lenguaje de señas, si no sabe leer ni escribir.
El interrogado puede solicitar un tiempo prudente para consultar sus documentos que el tribunal podrá conceder si lo estima
pertinente.
De las declaraciones del absolvente debe dejarse constancia escrita, conservándose en cuanto sea posible las expresiones
de que se haya valido. Se dará lectura, se levantará un acto y será suscrita por los asistentes.

Confesión Tácita. Ocurre cuando el absolvente comparece a la audiencia respectiva, pero se niega a declarar o da respuestas
evasivas, o bien, cuando el absolvente no comparece a la segunda citación que se haya realizado bajo el apercibimiento
pertinente.

Para que se produzca la confesión tácita en el caso de que el absolvente haya comparecido a la audiencia y esté dando
respuestas evasivas, la parte solicitante debe pedir al tribunal que declare evasivas las respuestas formuladas y que el
tribunal dicte una resolución teniendo a la parte por confesa respecto de las preguntas asertivas.

Para que se produzca la confesión tácita en el caso de que el absolvente no haya comparecido a la segunda citación hecha
con el apercibimiento correspondiente, la parte solicitante deberá solicitar que se certifique el hecho de la no
comparecencia, y deberá presentar un escrito al tribunal solicitando que se tenga por confeso al absolvente de las
preguntas redactadas en forma asertiva. El tribunal lo acogerá, dictando la resolución pertinente.

Respecto a las preguntas redactadas en forma interrogativa nunca procede la confesión tácita y sólo se podrá apremiar al
absolvente con arrestos y multas.

VALOR PROBATORIO DE LA CONFESIÓN. Distinguir:


- Confesión extrajudicial. Puede servir de base a una presunción judicial; si la presunción tiene caracteres y precisión
suficientes puede constituir plena prueba.
Si es verbal, se acepta sólo en los casos en que se admite la prueba testimonial y éste será un testigo de oídas. Si es
escrita y se ha prestado en presencia de la parte que la invoca o ante juez incompetente, será presunción grave. Si
se ha prestado en juicio diverso y entre las mismas partes podrá constituir PP existiendo motivos poderosos.
- Confesión Judicial:
o Si versa sobre hechos personales del confesante, produce plena prueba según el 1713 del CC, salvo
que se trate de actos y cttos que sólo se prueban por sus solemnidades o casos exceptuados por ley, como
d°s irrenunciables o asuntos de estado civil. No se recibirá prueba alguna contra los hechos personales
claramente confesados por los litigantes en el juicio (402 CPC). A confesión de parte relevo de prueba.
o Si no versa sobre hechos personales también producirá plena prueba de acuerdo al 399 del CPC, pero
en este caso puede desvirtuarse por otras pruebas.

Revocabilidad. Por RG la confesión es irrevocable no pudiendo retractarse o dejarla sin efecto, pero excepcionalmente se
puede admitirse prueba en contrario e incluso abrirse un término probatorio especial cuando se alega error de hecho y se
justifica esa circunstancia. Sobre hechos no personales no es necesario alegar error de hecho.

Divisibilidad de la confesión. Radica en saber si la contraparte puede valerse de lo que le favorezca y rechazar lo que le
perjudica, por RG no art 401. La confesión debe aceptarse íntegramente y tal como la hace el confensante, sin que sea
admisible admitir una parte de ella y rechazar en su perjuicio otra parte. Pero el código establece ciertas excepciones,
distinguiendo la naturaleza de la confesión:
- La confesión pura y simple es siempre indivisible.
- La confesión calificada es indivisible.
- La confesión compleja: Reconoce un hecho pero agrega otro, en éste caso será de primera clase si son hechos
desligados entre sí, y en éste caso es divisible. Si es de segunda clase, es decir, hechos relacionados entre si, podrá
dividir la confesión desvirtuando uno de ellos. Ej. confiesa que recibió el dinero, pero que pagó.

PRUEBA TESTIMONIAL
Prueba Testimonial en materia civil. Es un medio de prueba que consiste en la declaración que bajo juramento y en las
condiciones que señala la ley hacen o formulan en el juicio las personas que tienen conocimiento de los hechos
controvertidos en el pleito. Art 1708, 1709 y 1911 del CC y 359 a 384 del CPC.

TESTIGOS: son las personas que habiendo tenido presumiblemente conocimiento de un hecho que ha percibido por sus
sentidos, es llamado para prestar declaración en juicio acerca del mismo.

Requisitos para ser testigo:


 Debe tratarse de un tercero indiferente al proceso. No pueden ser testigos los terceros interesados ni las partes.
 Debe declarar sobre hechos precisos y determinados.
 Debe haber tenido conocimiento de los hechos por sus sentidos o por los dichos de otra persona. Es esencial
de la prueba testimonial que el testigo señale cómo ha tomado conocimiento de los hechos.

Características de la prueba testimonial:


1) Es circunstancial puesto que se produce en el curso del pleito.
2) Debería primar la inmediación, pero en la práctica prima la mediación puesto que la prueba de testigos es tomada
por un receptor, interviniendo el juez sólo para resolver los incidentes que pueden producirse.
3) Es eminentemente formalista, encontrándose minuciosamente regulada en la ley.

Clasificación de los testigos.


- Considerando la forma en que conocen de los hechos.
o Presenciales o de vista. Relatan hechos percibidos por sus propios sentidos.
o De oídas. Hechos conocidos por los dichos de otras personas.
o Instrumentales. Aquellos que han concurrido al otorgamiento de un instrumento público o privado.
- Según las circunstancias del hecho.
o Singulares. Coinciden en el hecho fundamental sobre el cual deponen difiriendo en las circunstancias
accesorias del mismo.
o Contestes. Cuyas declaraciones coinciden plenamente en su objeto y en los antecedentes que los rodean o
acceden a él. Están de acuerdo en el hecho y en las circunstancias accidentales.
- Según su capacidad para declarar en juicio.
o Testigos hábiles. Reúnen todos los requisitos legales para que su declaración produzca efecto, no
encontrándose afectos a alguna inhabilidad establecida en la ley.
o Testigos inhábiles. No reúnen los requisitos legales para que su declaración tenga valor en juicio, por
encontrarse afectos a una inhabilidad legal y haberse declarado ésta por el tribunal. La forma de hacer valer
las inhabilidades es a través de la tacha de testigos.

Limitación a la prueba de testigos. Están establecidas en el CC y son:


1º. No es procedente la prueba de testigos para probar actos o contratos que han debido constar por escrito.
Deben constar por escrito las obligaciones que emanan de actos o contratos cuya solemnidad consiste en el
otorgamiento de un instrumento público o privado, y los actos o contratos que contengan la entrega o promesa de
una cosa que valga más de 2 UTM.
2º. No es admisible la prueba de testigos para acreditar la adición o alteración de lo expresado en un acto o
contrato.
Excepcionalmente en los contratos consensuales y reales puede rendirse prueba testimonial aunque el acto o contrato haya
debido consignarse por escrito siempre que exista un principio de prueba por escrito y que exista imposibilidad de obtener
prueba escrita. Por ejemplo, en el comodato o en el depósito de efectos del que aloja en una posada.
En materia mercantil, la prueba de testigos es admisible cualquiera sea el monto de la obligación, salvo que la ley requiera
escritura pública.

Iniciativa y oportunidad para hacer valer la prueba testimonial.


1º. A iniciativa de parte. Puede ser solicitada como medida prejudicial probatoria o como medio de prueba en el curso
del juicio.
La medida prejudicial probatoria de testigos puede ser solicitada tanto por la demandante como por el demandado y se
decreta cuando existen impedimentos graves en virtud de los cuales pudiere hacerse imposible la posterior rendición de
prueba.

Como medios de prueba durante el juicio, la prueba de testigos se puede solicitar:


A. En 1ra instancia: sólo puede rendirse dentro del término probatorio.
B. En 2da instancia: es prácticamente imposible pues requiere que se cumplan copulativamente los siguientes requisitos:
que sea decretada como medida para mejor resolver, que no haya sido posible rendir la prueba de testigos en 1ra instancia,
que la testimonial recaiga sobre hechos que no figuren en la prueba rendida, que tales hechos sean a juicio del tribunal
estrictamente necesarios para la acertada resolución del juicio.

2º. A iniciativa del tribunal. Como medida para mejor resolver, caso en que el tribunal sólo puede exigir la presencia
de los testigos que hayan declarado en juicio y con el único propósito de que aclaren sus dichos contradictorios y
oscuros.

Obligaciones de los testigos: COMPARECER + DECLARAR + DECIR LA VERDAD


1. Comparecer ante los tribunales de justicia. Excepcionalmente, si se trata de un testigo que resida fuera del
territorio jurisdiccional del tribunal, puede delegarse su declaración por medio de exhorto al tribunal de la
jurisdicción donde resida el testigo.
No están obligados a comparecer como testigos el Presidente, Ministros, Senadores, Dipoutados, Ministros ECS, Ministros
ICA, etc, pero están obligados a declarar. Ellos pueden declarar en el domicilio que fijen dentro del territorio jurisdiccional
del tribunal. No están obligados a comparecer ni a declarar los chilenos o extranjeros que gocen de inmunidad
diplomática, pudiendo declarar por informe si consienten en ello.
2. Prestar declaración. Excepcionalmente no están obligados a declarar:
 Las personas que deben guardar secreto profesional: eclesiásticos, abogados, escribanos, procuradores, médicos,
matronas, sobre hechos comunicados confidencialmente con ocasión de su estado, profesión u oficio. Es un derecho
y también un deber cuya omisión importa la comisión de un delito.
 Los parientes. Cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos, consanguíneos hasta el 4° grado, etc.
 Incriminación de delito.
Estas personas están exentas de su obligación de declarar, pero deben comparecer a la audiencia e invocar su exención ante
el juez.

3. Decir la verdad. Antes de prestar declaración el testigo debe prestar juramento. De tal manera, si el testigo falta
a la verdad comete el delito de falso testimonio.

Derechos de los testigos: SER CITADO PARA UN DÍA PRECISO Y DETERMINADO + QUE SE PAGUEN LOS
GASTOS QUE IMPORTA SU COMPARECENCIA.

Capacidad para ser testigo. Toda persona es hábil para declarar como testigo, salvo las que la ley declare inhábil.
o Inhabilidades absolutas. Esta inhabilidad implica no poder declarar como testigos en ninguna clase
de juicios.
Puede ser por falta de capacidad física o intelectual 1 al 5 del 357, o puede fundarse en la falta de probidad,
como las causales del 6 al 9 del mismo art.
No son hábiles para declarar como testigo:
1°. Los menores de 14 años. Podrán, sin embargo, aceptarse las declaraciones sin previo juramento y estimarse como base
para una presunción judicial, cuando tengan discernimiento suficiente.
2°. Los que se hallen en interdicción por causa de demencia.
3°. Los que al tiempo de declarar, o al de verificarse los hechos sobre que declaranm se hallen privados de la razón,
por ebriedad u otra causa.
4°. Los que carezcan del sentido necesario para percibir los hechos declarados al tiempo de verificarse éstos.
5°. Los sordos o sordomudos que no puedan darse a entender claramente.
6°. Los que en el mismo juicio hayan sido cohechados, o hayan cohechado o intentado cohechar a otros, aun cuando
no se les haya procesado criminalmente.
7°. Los vagos sin ocupación u oficio conocido.
8°. Los que en concepto del tribunal sean indignos de fe por haber sido condenados por delito.
9°. Los que hagan profesión de testificar en juicio. (357 CPC).

o Inhabilidades relativas. Pueden declarar en todos los juicios, salvo en aquellos en que la ley los declare
inhábiles para declarar. Las razones de estas inahbilidades son el parentesco, dependencia, interés en el
pleito, amistad o enemistad.
Son también inhábiles para declarar:
1°. El cónyuge y los parientes legítimos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la parte que los
presenta como testigos.
2°. Los ascendientes, descendientes y hermanos ilegítimos, cuando haya reconocimiento del parentesco que produzca
efectos civiles respecto de la parte que solicite su declaración.
3°. Los pupilos por sus guardadores y viceversa.
4°. Los criados domésticos o dependientes de la parte que los presente.
Se entenderá por dependiente, para los efectos de este artículo, el que preste habitualmente servicios retribuidos al que lo
haya presentado por testigo, aunque no viva en su casa.
5°. Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio.
6°. Los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés
directo o indirecto.
7° Los que tengan íntima amistad con la persona que los presenta o enemistad respecto de la persona contra quien
declaren.
La amistad o enemistad deberán ser manifestadas por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias.
Las inhabilidades que menciona este artículo no podrán hacerse valer cuando la parte a cuyo favor se hallan establecidas,
presente como testigos a las mismas personas a quienes podrán aplicarse dichas tachas.

INHABILIDADES ABSOLUTAS INHABILIDADES RELATIVAS


Acogida, priva de todo valor a la declaración del testigo. Acogida, priva de todo valor a la declaración del testigo.
El juez puede repeler de oficio al testigo que adolece de La declaración del testigo relativamente inhábil se recibirá
inhabilidad absoluta, aun cuando no se haga valer ninguna pronunciándose el tribunal sobre ella en la sentencia definitiva.
tacha.
Estas causales no se purgan. Puede purgarse cuando ambas partes presentan testigos afectos a
las mismas inhabilidades.
No pueden renunciarse. Pueden renunciarse.

Procedimiento para rendir prueba testimonial.


i. Presentación de la lista de testigos y la minuta de puntos de prueba.
Como señalamos quien desee rendir prueba testimonial debe presentar una lista de testigos y una minuta de los puntos sobre
los cuales van a declarar.

Por regla general, la lista de testigos y la minuta deben presentarse dentro de los primeros 5 días del término
probatorio. Tratándose de incidentes y del procedimiento sumario, dentro de los 2 primeros días del probatorio. En las
querellas posesorias, el denunciante deberá hacerlo en su querella y el denunciado hasta antes de las 12 del día que preceda
a la audiencia.
Si se presenta fuera de los plazos establecidos, tratándose de un plazo fatal, precluye la facultad de presentarla.
ii. Requisitos de la lista de testigos.
Nombre, apellido, domicilio y profesión u oficio. Si no contiene estos datos, la contraparte puede oponerse a que dicho
testigo declare.
iii. Efectos de la presentación de la lista de testigos.
Por regla general, sólo podrán declarar como testigos las personas señaladas en la lista. Excepcionalmente, podrán
admitirse testigos que no se encuentren en la lista, cuando la parte jure no haber tenido conocimiento de ellos al momento
de presentarla o la otra parte consienta en ello.
iv. Aunque quien se presenta la lista y tribunal ante el que declaran.
La lista debe presentarse ante el tribunal que conoce de la causa, y generalmente, deberán presentar su declaración ante el
mismo. Si se trata de testigos que residan fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, se realiza la diligencia por exhorto.
Excepcionalmente, en los interdictos posesorios no procede el interrogatorio por exhorto debiendo el tribunal que posea
competencia propia el que realice la diligencia.
v. Minuta de puntos de prueba y sanción por no presentación de la minuta.
La jurisprudencia ha señalado que la falta de minuta será que los testigos declaren sobre los hechos que fija la resolución,
sin poder desglosarlo en puntos.
vi. Audiencia en que se rinde la prueba testimonial.
En la resolución que recibe la causa a prueba, el tribunal deberá fijar la audiencia en que se recibirá la prueba testimonial.
El tribunal procurará que los testigos de cada parte sean examinados en la misma audiencia.
Si las partes no tienen seguridad de que los testigos concurran a la audiencia, es conveniente que aseguren su comparecencia
a través de la citación judicial, puesto que si el testigo no concurre habiendo sido citado judicialmente, estaremos en un
caso de impedimento de prueba testimonial lo que autorizará a solicitar un período especial de prueba.
El testigo que no concurra habiendo sido legalmente citado podrá ser compelido por medio de la fuerza, a menos que
compruebe que ha estado impedido de hacerlo. Si concurre, y se niega a declarar, podrá ser mantenido en arresto hasta
que preste su declaración. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan caberle al testigo rebelde.

Debe contratarse un receptor para que actúe como ministro de fe. Si ello no es posible, puede solicitarse al tribunal que
designe a un funcionario del tribunal para que actúe como receptor ad hoc. Esta facultad está prohibida ejercerla a los jueces
dependientes de la ICA Santiago. El secretario del tribunal no interviene de modo alguno en esta diligencia y jamás puede
suplir al receptor.

Antes de examinar al testigo, se le hará prestar juramento al tenor de la fórmula ¿juráis por Dios decir verdad de los
que se os va a preguntar?. El juramento es esencial, pues su omisión genera la nulidad de la testimonial.

Los testigos de cada parte son interrogados separada y sucesivamente, declarando primero los del demandante y sin que
unos puedan presenciar las declaraciones de los otros. La declaración constituye un solo acto que no puede suspenderse
sino por causas graves y urgentes.

Los testigos serán interrogados personalmente por el juez, en presencia de las partes y de sus abogados, si concurren al
acto. En la práctica el juez no interroga, haciendo las preguntas el receptor conforme a la minuta de puntos de prueba o a la
reoslución que recibe la causa a prueba, si no se presentó minuta.
Los testigos deben responder las preguntas en forma clara y precisa, expresando la causa por qué afirman los hechos
aseverados. No se les permitirá llevar escrita su declaración. Si el testigo no habla castellano, las preguntas se le dirigirán
por medio un intérprete quien jura desempeñar fielmente el cargo.
Luego, podrán formularse a través del juez, las preguntas de tachas, es decir, aquellas destinadas a establecer las
inhabilidades legales que puedan afectar a los testigos. Las tachas sólo pueden establecer antes de que los testigos presten
su declaración.
Realizadas las preguntas de tacha, la parte que no presenta al testigo debe proceder a formular la tacha pertinente y si no lo
hace, precluye su derecho de hacer valer la inhabilidad posteriormente. Luego, se dará traslado a la parte que presenta
al testigo quien puede pedir que se reemplace al testigo por otro de la lista o pedir el rechazo de la tacha, lo que no impedirá
el examen del testigo, y se resolverá en definitiva.
Concluidas las preguntas de tachas, se procede a interrogar al testigo acerca de los hechos de la causa. Comienza
preguntando el juez, en la práctica el receptor sobre los puntos de prueba; posteriormente la parte que lo presenta puede
repreguntarle, es decir, por medio del receptor dirigirle preguntas para que aclare, complemente, rectifique o esclarezca
hechos. La parte que no lo presenta, luego podrá realizar sus contrainterrogaciones.
Las partes tienen derecho a oponerse a las preguntas que consideren improcedentes o inductivas; se dará traslado a la otra
parte, y en caso de desacuerdo se formará un incidente que deberá resolver el tribunal.

Las declaraciones se consignarán por escrito, conservándose en cuanto sea posible las expresiones de que se haya
valido el testigo. Luego serán leídas por el receptor en voz alta, ratificadas por el testigo, y firmadas por el declarante, el
juez y las partes.

N° de testigos admisibles sobre cada hecho. De acuerdo al 372 pueden declarar sólo 6 testigos por cada hecho.

Las Tachas. Son los medios que establece la ley para hacer efectivas las inhabilidades que pueden afectar a los testigos.
Para los testigos que figuren en la lista de testigos, podrán oponerse desde la presentación de la lista y hasta antes que declare
el testigo, deben ser claras y específicas. Si es tachado puede ser reemplazado por otro. No impiden el examen del testigo,
la legalidad de la tacha y su comprobación la aprecia el juez en la sentencia definitiva. El T° podrá de oficio repeler de
oficio a aquellos que notoriamente aparezcan comprendidos en el 357.
Si el testigo no figuraba en la lista, su testimonio será admitido y la parte en contra de quien se presentan podrá hacer valer
sus tachas hasta 2 días siguientes al examen.
La forma de tachar al testigo es invocando alguna de las causales de inhabilidad absolutas y relativas y señalando
con claridad y precisión los hechos que la configuran.
Las tachas se tramitan como incidente en el mismo acto y de forma verbal. La prueba se rinde dentro del mismo término
probatorio, pero si éste se encuentra vencido o no es suficiente lo que resta, se ampliará sólo para este efecto hasta 10 días
(término especial de prueba).
El tribunal generalmente resuelve las tachas en sentencia definitiva. Sin embargo, esta parte de la sentencia defintiva
es una interlocutoria injertada en una definitiva, razón por la cual no procede el recurso de casación en la forma.

VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL. Distinguir:


 La declaración de un testigo menor de 14 años podrá servir de base a una presunción judicial, cuando tenga
discernimiento suficiente.
 T de Oídas. Base de una presunción judicial. Sin embargo es válido cuando oyó decir a una de las partes, en cuanto
esclarece el hecho que se investiga.
 Presenciales. Apreciarán la fuerza probatoria de acuerdo a:
 1 Tsgo imparcial y verídico. Presunción judicial, que puede constituir PP, cuando a juicio del T°
tenga carácter de gravedad y precisión suficiente para formar su convencimiento.
 Dos o más contestes en el hecho y sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente
examinados y que den razón de sus dichos. Puede constituir plena prueba cuando no haya sido
desvirtuada por otra prueba en contrario.
 Cuando las declaraciones de los testigos de una parte sean contradictorias con las de otra. Se
tendrán por ciertos los que parezcan estar mejor instruidos, tengan mejor fama, más imparciales o
verídicos o más conformes con las demás pruebas del proceso. Los testigos se pesan, no se suman.
 Cuando reúnan igual condición de ciencia e imparcialidad. Se tendrá por cierto lo que declaren
el mayor número. .
 Cuando sean iguales en número y cantidad. Se tiene por no probado el hecho.
 Cuando las declaraciones de una misma parte son contradictorias. Las que favorezcan a la
parte contraria se considerarán presentadas por ésta.
La jurisprudencia ha señalado que los tribunales tienen un alto grado de discrecionalidad para apreciar el valor probatorio
de la testimonial. Estaríamos en presencia de un sistema de sana crítica.

INSPECCIÓN PERSONAL DEL TRIBUNAL


Medio probatorio que consiste en el examen que practica el tribunal por sí mismo de hechos o circunstancias materiales
controvertidas en el proceso para adquirir la convicción acerca de su verdad. Los hechos que el juez constate por sus
sentidos producen plena prueba.

Particularidad. Única ocasión en que el juez puede trasladarse a un lugar distinto de su territorio jurisdiccional. En ciertos
procedimientos es una diligencia obligatoria, como en la denuncia de obra ruinosa.

Iniciativa de la inspección personal del tribunal.


o Iniciativa de Parte. Como medida prejudicial probatoria o durante el juicio, hasta el vencimiento del
término probatorio. Solo en 1ra instancia.
o Iniciativa del Tribunal. Durante el curso del juicio cuando el tribunal lo estime necesario y como medida
para mejor resolver.
o Inciativa Legal: en ciertos asuntos en que la ley demanda que la inspección personal del tribunal sea
obligatoria, como en la denuncia de obra ruinosa.

Procedimiento para llevar a efecto la inspección personal del tribunal.


Las partes deberán presentar un escrito solicitando que se lleve a cabo la diligencia, señalando los hechos materiales que se
pretenden sean constatados por el tribunal, y la razón por la cual se considera necesaria la diligencia. Si la parte considera
necesario que en el acto del reconocimiento se deben oir informes de peritos, lo solicitará y el tribunal accederá si lo
considera necesario.
Si el tribunal estima necesaria la inspección personal del tribunal, dictará resolución fijando día y hora para
practicarla. Esta resolución se notifica por el estado diario en la práctica, aunque podría sostenerse que debiera ser
notificada por cédula.
La parte que haya solicitado la inspección debe consignar fondos para ella, antes que se proceda a ella.

Constituye una calificada excepción al principio de la territorialidad puesto que la inspección podrá verificarse aun
fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, aunque nada priva delegarlo mediante exhorto. De la diligencia se levantará
un acta donde se expresarán las circunstancias materiales que el tribunal haya observado, y será firmada por el juez, el
seretario y las partes que hayan concurrido.

Valor probatorio. Produce PP en cuanto a las circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca en el acta como
resultado de su propia observación.

INFORME DE PERITOS O PRUEBA PERICIAL


Es el medio de prueba que consiste en oír el dictamen de personas que tienen conocimientos especiales en determinadas
materias y que dicen relación con el asunto controvertido. Art 409 al 425.
El perito es un tercero extraño al juicio que posee un conocimiento especial en alguna ciencia, técnica o arte en que
el tribunal requiere su opinión, o de algún punto de derecho extranjero.

TESTIGO PERITO
Requiere no estar afecto a inhabilidad. Requiere no estar afecto a inhabilidad, además de
poseer conocimiento de ciencia, arte o técnica y no estar
afecto a causal de implicancia o recusación.
Conoce de los hechos con anterioridad al juicio. Conoce de los hechos con motivo del juicio.
Su juramento consiste en decir verdad acerca de lo que Su juramente consiste en desempeñar fielmente el cargo
se le va a preguntar. encomendado.
El testigo declara sobre hechos, nunca sobre el derecho. El perito puede informar sobre el derecho extranjero.

Clasificación y procedencia de la prueba pericial.


- Peritaje Obligatorio. Casos en que la ley lo disponga u ordene que se resuelva en juicio práctico o previo
informe.
Algunos casos en que se establece como obligatoria la prueba pericial: calificación de la edad de un individuo, servidumbre
de tránsito, adjudicación o licitación de los bienes comunes en juicio de partición, inventario solemne.
La sanción a la omisión de la prueba pericial en los casos en que sea obligatoria es la nulidad del procedimiento, por
aplicación de la omisión de una diligencia probatoria que acarrea indefensión.

- Peritaje Facultativo. Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales de
alguna ciencia o arte. O sobre puntos de d° referentes a alguna legislación extranjera.

Oportunidad e iniciativa de la prueba percial:


1º. A iniciativa de parte: se puede solicitar como medida prejudicial probatoria cuando existe peligro inminente de un
daño o perjuicio o se trate de hechos que puedan fácilmente desaparecer. También se puede pedir durante el curso
del juicio, dentro del término probatorio en primera instancia. En segunda instancia no procede.
2º. A iniciativa del tribunal: en cualquier estado del juicio y como medida para mejor resolver.

Requisitos para ser perito y procedimiento para su designación:


Las partes pueden nombrar al perito de común acuerdo; a falta de acuerdo lo hará el tribunal.
Requisitos:
 Ser persona hábil para declarar en juicio.
 Título profesional expedido por autoridad competente. Las ICA tienen nóminas de peritos para evacuar informes
en las distintas materias.
 No estar afectados por causales de implicancia o recusación.
Designación. Una vez que se ha solicitado la diligencia o el tribunal la ha decretado de audiencia, se cita a las partes a una
audiencia, fijando día y hora, se realiza con la parte que asista. La resolución se notifica por cédula. Si se apela, el recurso
se lleva adelante sólo después de efectuada la designación. En la audiencia deberán acordar:
- Determinar N° de peritos y designarlo.
- Calidad aptitudes y títulos que deban tener.
- Puntos materia del informe.
Si las parte se ponen de acuerdo el tribunal se estará a ello. Si no, el nombramiento lo hace el T°, quien no podrá nombrar a
ninguna de las dos primeras personas propuestas por las partes.
Se presume que no están de acuerdo si no asisten todas.
El T° nombrara de la lista confeccionada por la C de A, las partes tendrán 3 días para deducir oposición. Este incidente que
puede generarse se tramita por cuerda separada, no suspendiendo el procedimiento.
El perito debe ser notificado y aceptar el cargo, jurando desempeñarlo fielmente.

Reconocimiento: son las actuaciones del perito con el objeto de conocer y recopilar los antecedentes sobre la persona, cosa
o hecho respecto del cual se le ha solicitado informe. Si los peritos son varios, deben hacer el reconocimiento en forma
conjunta.
Informe o Dictamen: es el escrito mediante el cual se informa al tribunal de la labor realizada y de las conclusiones técnicas
alcanzadas. El tribunal debe señalarle un plazo al perito para evacuar su informe; si no cumple dentro de este plazo se le
podrán imponer multas o nombrar nuevo perito.
El informe se acompañará con citación, pudiendo las partes objetarlo por defectos formales.
Los gastos y honorarios serán de cargo de la parte que haya solicitado la prueba.

Valor Probatorio. La aprecia el juez de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Si hay desacuerdo entre el nuevo perito y
los anteriores el T° aprecia libremente, tomando en cuenta los demás elementos del juicio.

PRESUNCIONES
Son las consecuencias j° que la ley o el T° infiere a ciertos antecedentes o de hechos conocidos para llegar a establecer
un hecho desconocido y controvertido en el proceso.
Se discute que no debería estar en el código.

Elementos de las presunciones:


1) Hecho base o circunstancia conocida.
2) Elemento lógico o actividad racional.
3) Hecho presumido, que era desconocido y como consecuencia de la unión de los dos anteriores pasa a ser
determinado.

Clasificación de las presunciones.


- Legales. El legislador establece el hecho presumido.
o De D°. Acreidtado el hecho base, no admiten prueba en contrario. En algunas es necesario rendir
prueba para establecer la premisa.
o Simplemente legales. Pueden ser desvirtuadas rindiendo prueba que acredite que el hecho
presumido no es verdadero.
- Judiciales. La ley confunde el término indicio con presunción. Indicio es un antecedente o circunstancia
conocida o probada, que por sí solas no permiten convicción, sino que requieren la deducción del juez. Los
deduce el juez de cualquier otra prueba rendida, pero hay casos en que los establece la ley.
Los indicios no alcanzan a ser medios de prueba, pero son antecedentes que le permiten al juez extraer de
los medios conocidos, otros que se desconocen.
Las presunciones judiciales son aquellos hechos desconocidos que el juez deduce de ciertos antecedentes que constan
en el proceso. No tienen cabida en el proceso penal, puesto que las presunciones judiciales son propias de un sistema de
prueba legal.

Valor probatorio. El 1712 del CC exige que las presunciones sean graves, precisas y concordantes, debiendo señalar
que los indicios deben serlo, para ser consideradas presunciones.
El art 426 señala que una sola presunción puede constituir PP si a juicio del T° tiene carácter de gravedad y precisión
suficiente para formar convencimiento.
Ejemplo. Los testimonios de oídas.

Los medios modernos de prueba.


No se encuentran en la enumeración realizada por la ley, pero se han generado como producto de la técnica y tienen un
masivo uso.

Fotocopia: Constituyen un medio de uso habitual, pero producen un grado de desconfianza por cuanto es fácil producir
montajes y fraudes.
1) Fotocopia de instrumento público. Las fotocopias de instrumento público podrá tener el carácter de instrumento
público en juicio, si es que en ella se expresa que son testimonio fiel de su original, llevando la fecha, firma y
sello del funcionario autorizante.
Las que no cumplen con estos requisitos, pueden ser presentadas y si no son objetadas como inexactas por la parte contraria
en el plazo de la citación, u objetadas, hayan sido cotejadas y halladas conformes con su original, podrán tener valor en
juicio.
2) Fotocopia de instrumento privado. Podría operar el reconocimiento respecto de una fotocopia por la parte contra la
cual se presenta; pero en caso de impugnación, ésta carecerá de valor probatorio puesto que no podrá hacerse un
cotejo de letras, según lo señalado por peritos calígrafos.

Grabación mecánica de la voz. El timbre de voz es propio de cada persona y permite la determinación del sujeto que la
emite; en las nuevas legislaciones se ha admitido como un medio de prueba autónomo. En Chile, podría ser subsumido
dentro de la prueba confesional, si es reconocido, y pericial, si fuese negado. En todo caso, las grabaciones ilícitas deben
excluirse completamente como medio de prueba.

Documento electrónico. Se trata de toda representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, comunicada
o recibida por medios electrónicos, y almacenada de un modo idóneo para permitir su uso posterior. Al respecto debemos
distinguir:
1º. Documentos electrónicos que no contengan firma. TIENEN CALIDAD DE INSTRUMENTO PRIVADO,
siempre y cuando hayan sido reconocidos en juicio.
2º. Documentos electrónicos que contengan firma electrónica simple. Las partes acuerdan usar una firma que
permita al receptor de un documento identificar a su autor, pero sin que concurra un certificador. TIENEN
CALIDAD DE INSTRUMENTO PRIVADO, siempre y cuando hayan sido reconocidos en juicio.
3º. Documentos electrónicos que contengan firma electrónica avanzada. En estos casos, la firma es certificada por
un prestador autorizado y ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control. Los
documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público deberán suscribirse mediante firma
electrónica avanzada. TIENEN CALIDAD DE INSTRUMENTO PÚBLICO.

TRÁMITES POSTERIORES A LA PRUEBA. OBSERVACIONES A LA PRUEBA.


CITACIÓN PARA OIR LA SENTENCIA Y EFECTOS. MEDIDAS PARA MEJOR RESOLVER
Trámites posteriores a la prueba.
 Escritos de observaciones a la prueba. Vencido el término probatorio, dentro de los 10 días siguientes las partes
pueden hacer observaciones a la prueba.
Los escritos de observaciones a la prueba no son una pieza fundamental, y su no presentación no acarrea sanción alguna.
Sin embargo, con ellos el demandante intentará demostrar que sus alegaciones se encuentran plenamente establecidas a
través de la prueba rendida. El demandado, por su parte, intentará hacer lo propio atacando la prueba del demandante.

No es motivo para suspender el juicio ni obstáculo para la dictación de sentencia, el no haberse devuelto la prueba rendida
fuera del tribunal o no haberse practicado alguna diligencia pendiente, a menos que el T° por resolución fundada lo estime
estrictamente necesario, reiterándola como medida para mejor resolver. Si dicha prueba se recibe después de dictada la
sentencia, se agregará al expediente para que sea conocida en segunda instancia si procediere

 Citación para oír Sentencia. Vencido el plazo para efectuar observaciones a la prueba, se hayan o no
presentado escritos y existan o no diligencias pendientes, el tribunal citará para oír sentencia. La citación
para oir sentencia es un trámite esencial cuya omisión genera la nulidad de la sentencia, vía casación en la
forma.

La citación para oir sentencia se produce si:


o El Demandado acepta llanamente las peticiones del demandante, luego del trámite de la dúplica, puesto que
no habrá término probatorio.
o Si el ddo no contradice en materia substancial y pertinente los hechos sobre los que versa el juicio, luego
del trámite de la dúplica, puesto que no habrá término probatorio.
En estos casos, la resolución que cita a las partes para oir sentencia es apelable, puesto que niega el trámite de recepción
de la causa a prueba.
o Si las partes piden que se falle el pleito sin más trámite.
o Vencido el plazo para efectuar observaciones a la prueba. En este caso, la resolución sólo atacable vía
reposición dentro de 3ro día. (sentencia interlocutoria inapelable).

Efectos. Queda cerrado el debate, la causa queda en estado de fallo y el juez debe dictar sentencia dentro de 60 días. No
se admitirán escritos ni pruebas de ningún género. Salvo:
o Incidente de nulidad de lo obrado. Debe plantearse dentro de los 5 días contados desde que la parte tuvo
conocimiento del vicio, salvo que se trate de la incompetencia del T°.
o MMR. Art 159.
o Medidas precautorias. Por expresa disposición del 290, pueden interponerse una vez citadas las partes a
oír sentencia.
o Impugnación de instrumentos. Si el plazo respectivo (3 o 6 días) vence después de la citación a oír
sentencia, de ser así se tramitará en cuaderno separado y se fallará en la sentencia definitiva.
o Incidentes como acumulación de autos, privilegio de pobreza, desistimiento de la demanda y
conciliación.

 Medidas para mejor resolver. Art 159. Son diligencias probatorias establecidas en la ley y que decreta el
tribunal de oficio, luego de dictada la resolución que cita a las partes para oir sentencia, con el fin de acreditar o
esclarecer los hechos que configuren el conflicto, para su adecuada decisión.

o Oportunidad para decretarlas. Solo dentro del plazode 60 días para dictar sentencia y procede en toda
clase de procedimientos, incluso en asuntos no contenciosos. Es común a todos los procedimientos civiles. Son facultativas
del tribunal; éste podría no decretarlas.

Clases de medidas.
 Agregación de documentos que se estime necesario para esclarecer el derecho de los litigantes.
Podría tratarse de instrumentos públicos o privados, que se encuentren en poder de una de las partes
o de un tercero.
 Confesión judicial de cualquiera de las partes sobre hechos que sean importantes para la cuestión
debatida y que no resultaren probados.
 Inspección personal del objeto en cuestión.
 Informe de peritos.
 Comparecencia de testigos que hayan declarado, para que expliquen o aclaren sus dichos.
 Presentación de otros autos. Compulsas a costa del solicitante o parte que origina la petición. El
original no podrá retenerse por más de 8 días.

La notificación de las medidas que las decreta se hará por el estado diario. Si se trata de terceros que deban comparecer,
se les notificará por cédula.
Las medidas para mejor resolver son inapelables y deben cumplirse dentro del plazo de 20 días desde la notificación
de la resolución que las decreta. Si no se cumplen en dicho plazo, la medida se tendrá por no decretada y el tribunal deberá
dictar sentencia sin más trámite.

Si en la práctica de una medida para mejor resolver aparece la necesidad de esclarecer nuevos hechos indispensables
para la resolución del conflicto, el tribunal podrá abrir un término especial de prueba no superior a 8 días.

TÉRMINO DEL JUICIO ORDINARIO EN PRIMERA INSTANCIA.


 Modo normal.
Por sentencia definitiva. Que es la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del
juicio. Por tanto debe reunir dos condiciones:
 Poner fin a la instancia.
 Resolver la cuestión o asunto controvertido. Pronunciándose sobre todas las acciones y excepciones.

Requisitos.
o Generales.
 Encabezarse con el lugar y la fecha escrita en letras.
 Concluir con la firma del juez que la dictó.
 Autorizada por el Secretario.
o Especiales. En ellas se distinguen tres partes, art 170:
 Expositiva.
o Designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio.
o Enunciación breve de las peticiones y acciones deducidas por el demandante y sus fundamentos.
o Enunciación breve de las excepciones y defensas.
 Considerativa.
o Las consideraciones de hecho y derecho que sirven de fundamento a la sentencia.
o Enunciación de las leyes o principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo.
 Resolutiva. Pronunciamiento del fallo, es la que produce los efectos de cosa juzgada. La decisión
del asunto controvertido, deberá comprender todas las acciones que se hayan hecho valer, solo
podrán omitirse aquellas que sean incompatibles con las aceptadas.
Recursos que proceden contra la sentencia definitiva del juicio ordinario.
o Aclaración, rectificación y enmienda. Art 182 podrá el tribunal a solicitud de parte o de oficio, dentro
de los 5 días desde la primera notificación, aclarar los puntos oscuros o dudosos, salvar las omisiones
y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculo numérico que aparezcan de manifiesto en la
misma sentencia.
o Apelación. Art 186 Medio que la ley concede a la parte agraviada por una resolución judicial, para
obtener del tribunal superior que la rectifique conforme a derecho. 10 días.
o Casación en la forma. Es aquel que resulta procedente cuando el tribunal ha incurrido en vicios del
procedimiento, ya sea al tramitar el juicio o al pronunciar la sentencia. 10 días conjuntamente con el
recurso de apelación.
o Queja. 5 días hábiles, ampliables según Tabla de emplazamiento, no puede exceder de 15.

 Modos anormales de poner término al juicio.


o Desistimiento de la dda. Consiste en el retiro de ésta que hace el actor, después de notificada la dda, esto
es, después de que se ha creado la relación procesal.
Efectos. Art 150 La resolución que acepta el desistimiento, haya o no habido oposición, extinguirá las acciones a que se
refiera, con relación a las partes litigantes, y a todas las personas a quienes haya afectado la sentencia.
Para que produzca efectos de cosa juzgada se requiere una resolución ejecutoriada que la acepte.
Si se dda a varias personas, afectara a todas, salvo que se especifique.
Tramitación. Incidental, dentro de tres días la parte dda puede responder oponiéndose, aceptándolo condicionalmente o en
todas sus partes. Si hay oposición el tribunal resolverá si continúa o no el juicio, o en qué forma debe tenerse por desistido
al dte.
Naturaleza de la resolución. Sentencia interlocutoria, pues falla un incidente del juicio, estableciendo derechos
permanentes a favor de las partes. Contra ella proceden todos los recursos legales.
Desistimiento de la acción reconvencional. Art 151 Se entenderá aceptado, sin declaración expresa, por el hecho de
proponerse, salvo que la parte contraria deduzca oposición dentro de tercero día de notificada. En este caso se tramitará
como incidente y podrá su resolución reservarse para la sentencia definitiva.

o Abandono del procedimiento. Art 152 El procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes
que figuran en el juicio, han cesado en su prosecución durante 6 meses, contados desde la fecha de la última
resolución recaída en gestión útil.
Condiciones. Procedimiento pendiente, inactividad procesal y tiempo.
Efectos. No se pierde la acción, sino el procedimiento.
Procedencia. Por RG en todos los juicios, excepcionalmente, no se puede en los de quiebra, división o liquidación de
herencias, sociedades o comunidades.
Oportunidad. Por el ddo durante todo el juicio, y hasta que se haya dictado sentencia.
Forma de hacerla valer.
 Acción. Cuando el ddo pide al tribunal que se tenga por desistido.
 Excepción. El dte intenta proseguir el juicio transcurrido el plazo.
Tramitación. Incidental.
Resolución. Sentencia interlocutoria, contra la cual proceden todos los recursos.

o Transacción. Contrato por el cual las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven
un litigio eventual, haciéndose concesiones reciprocas.
Elementos. Siendo un contrato debe reunir los elementos del mismo. Además debe existir la perspectiva de un litigio y que
las partes hagan concesiones recíprocas.
Efectos. Art 2460 los mismos efectos de una sentencia ejecutoriada. Solo respecto de los contratantes.

o Compromiso. Contrato por el cual las partes sustraen determinados asuntos litigiosos presentes o futuros
al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, y los someten al fallo de ciertos árbitros que designan.
El arbitraje es un ctto solemne, debe constar por escrito.
Contenido. Esencialmente un acuerdo de voluntades destinado a dar competencia a ciertos árbitros para que conozcan
determinados asuntos.
Clausulas esenciales.
 Individualización de las partes.
 Sometimiento a la jurisdicción arbitral.
 Determinación del asunto que se compromete.
 Designación del tribunal de árbitros.
Efecto. Prorroga de jurisdicción. El contrato de compromiso termina un juicio ya iniciado.

o Conciliación. Es un equivalente jurisdiccional a través del cual se logra la solución de un conflicto


suscitado entre partes mediante un acuerdo de ellas, obtenido en un proceso, con la participación activa del
juez.
Inicialmente se introdujo en el CPC como voluntario, actualmente se contempla como trámite obligatorio en todo juicio
civil en que sea admisible la transacción, salvo algunos juicios especiales y los casos del 313.
Actualmente se puede tratar de un trámite obligatorio, necesario o facultativo.
Procedencia. Una vez evacuado el trámite de contestación de la dda, el juez podrá en cualquier estado de la causa llamar a
las partes a conciliación y proponerles bases de arreglo. Solo procede en 1ra instancia.
No procede por ejemplo, en el juicio ejecutivo por obligación de dar, hacer o no hacer, juicio especial sobre derecho legal
de retención, juicios de hacienda, entre otros. En ppio no puede llamarse en 2da instancia, lo que no se ha dado en la práctica.
Procedimiento. El juez citara a comparendo, pudiendo exigir la presencia personal de las partes, sin perjuicio de que asistan
con sus abogados. El juez podrá proponer las bases de arreglo, sin que este hecho lo inhabilite para seguir conociendo.
El juez puede ordenar agregar de oficio aquellos antecedentes y medios probatorios que estime pertinentes para efecto de la
conciliación.
La audiencia se puede suspender hasta por media hora, para que las partes deliberen, si ellas lo piden. Tb puede de oficio
postergar la audiencia, para dentro de tercero día, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, de lo que se dejará
constancia. A esta audiencia las partes concurrirán sin nueva notificación.
De la conciliación total o parcial, se levantará acta, que consignará solo las especificaciones del arreglo, la que consignará
el juez, las partes que deseen y el secretario y se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

o Avenimiento. Es un acuerdo de las partes para poner término a un juicio pendiente, en el cual no tiene una
intervención activa el tribunal, limitándose estas a presentarlo para el conocimiento del órgano
jurisdiccional.
Para que constituya título ejecutivo en necesario que conste en acta pasada ante tribunal competente, y autorizada por Mfe,
o por dos testigos de actuación.
Tiene doble carácter, de contrato y actuación judicial.

JUICIOS ESPECIALES

PROCEDIMIENTO SUMARIO.
Es aquel procedimiento breve y concentrado, que debe ser aplicado en todos aquellos casos en que la acción deducida
requiera, por su nat, una tramitación rápida para ser eficaz siempre que no exista un procedimiento especial para ella;
y, en los demás casos que la ley señala.
 Es un procedimiento breve y concentrado.
 Es un procedimiento extraordinario pues se ha fallado que el únic procedimiento ordinario, es el juicio ordinario
de mayor cuantía.
 Puede tener aplicación general o especial, según analizaremos luego.
 Puede finalizar con una sentencia declarativa, constitutiva o de condena.

Procedencia o ámbito de aplicación del procedimiento sumario.


A. Aplicación General: Cuando la nat de la acción (pretensión) requiera de una tramitación rápida para ser eficaz, salvo
que exista alguna otra regla especial.
Atendido el principio de pasividad, es necesario que el actor solicite su aplicación. Si se cumplen con los supuestos para
la tramitación, el tribunal dará lugar a la aplicación del procedimiento sumario:
1) El actor haya hecho valer una pretensión que, por su naturaleza, requiere de una tramitación rápida para que sea
eficaz.
2) El actor haya solicitado en su demanda, la aplicación la aplicación del procedimiento sumario.
3) El tribunal dicte la resolución haciendo aplicable el procedimiento sumario.

B. Aplicación Especial. Aquellos casos en que el legislador haya ordenado la aplicación de este procedimiento; se
encuentran enumerados en el art. 680 inciso 2:
a) En todos aquellos casos en que la ley ordena proceder sumariamente, breve o sumariamente o en forma
similar. Como por ejemplo, en la demanda de jactancia.
b) Las cuestiones que se susciten sobre constitución, ejercicio, modificación o extinción de servidumbres
naturales o legales y sobre las prestaciones a que ellas den lugar.
c) A los juicios sobre cobro de honorarios no causados en juicio. Los honorarios causados en juicio tienen un
procedimiento especial establecido en el CPC.
d) A los juicios sobre remoción de guardadores y a los que se susciten entre los representantes legales y sus
representados.
e) A los juicios sobre depósito necesario y comodato precario.
f) A los juicios en que se deduzcan acciones ordinarias que se hayan convertido en ejecutivas.
g) A los juicios en que se persiga únicamente la declaración impuesta por la ley o el contrato, de rendir una
cuenta. No se persigue la cuenta misma, para lo cual se utiliza en juicio de cuentas.
h) A los juicios en que se ejercite el derecho para cavar un pozo.
i) A los juicios en que se deduzcan las acciones civiles derivadas de un delito o cuasidelito, siempre que exista
sentencia condenatoria ejecutoriada.
En todos estos casos, tanto el tribunal como las partes se encuentran obligados a tramitar conforme al procedimiento
sumario. La sustitución del procedimiento que veremos más adelante, de ordinario a sumario o viceversa, sólo
procede en el ámbito de aplicación general, es decir, cuando por la naturaleza de la pretensión se requiera un
procedimiento rápido para la eficacia de la misma.

Características del procedimiento sumario:


1. La ley requiere que sea un procedimiento rápido. Por ello, los trámites del juicio sumario son: demanda,
notificación, comparendo de contestación y conciliación, término probatorio de los incidentes, citación para oir
sentencia y fallo.

2. Puede ser un procedimiento declarativo, constitutivo o de condena, ello dependerá de la naturaleza de la


pretensión que se hace valer y sobre la cual se pronunciará la sentencia.

3. Recibe aplicación el principio de la CONCENTRACIÓN. El comparendo tiene por objeto la contestación de la


demanda y las gestiones de conciliación. El principio de concentración recibe también aplicación por cuanto en la
sentencia el tribunal se pronunciará respecto de todas las cuestiones que se hayan suscitado, salvo que se trate de la
incompetencia del tribunal, respecto de lo que el tribunal deberá pronunciarse de inmediato.

4. Se consagra legalmente la aplicación del principio de la ORALIDAD. 682: el procedimiento sumario será
verbal; pero las partes podrán, si quieren, presentar minutas escritas en que se establezcan los hechos invocados
y las peticiones que se formulan. En la practica no se da esta oralidad; la demanda se presenta por escrito para
distribución ante la ICA y es contestada por escrito, solicitando que se tenga como parte integrante del comparendo.

5. Procede el cambio o sustitución de procedimiento de sumario a ordinario y de ordinario a sumario, cuando


el procedimiento es de aplicación general, pero nunca cuando sea de aplicación especial. La solicitud en que se
solicita la sustitución del procedimiento, se tramitará como incidente. Nada dijo el legislador sobre el momento en
que debe presentarse esta solicitud, por lo que se estima que puede presentarse en cualquier estado del juicio, cuando
aparecieren los motivos fundados que la originan. Se trata de un incidente de previo y especial pronunciamiento,
tanto en el procedimiento ordinario como en el procedimiento sumario. Si se promueve en el procedimiento
sumario, constituye una excepción a la regla de que todos los incidentes debe ser resueltos en la sentencia definitiva.
La resolución que conceda la sustitución del procedimiento regirá para lo futuro, sin que pueda afectar los
actos realizados con anterioridad en el procedimiento sustituido.

6. Durante el procedimiento sumario se puede ACCEDER PROVISIONALMENTE A LA DEMANDA. se trata


de una cuestión inusual en nuestra legislación, que el demandante puede solicitar en la audiencia correspondiente,
siempre que se den los siguientes requisitos copulativamente:
 Que la audiencia se desarrolle en rebeldía de la parte demandanda.
 Que el demandante invoque fundamentos plausibles.
El demandando puede apelar u oponerse posteriormente, pero en ningún caso se suspende el cumplimiento de la
sentencia, es decir, la apelación se concede en el solo efecto devolutivo.

7. Procede la citación de los parientes; norma extraña en su ubicación que debiera encontrarse en las disposiciones
comunes a todo procedimiento. La citación de los parientes tiene aplicación en múltiples procedimientos
contenciosos o no contenciosos en que intervinenen menores u otros incapaces para que asistan a la primera
audiencia u otra posterior a exponer lo que crean pertinente. Para ello el artículo 42 CC señala que se entienden
comprendidos en esta denominación el cónyuge y sus consanguíneos de uno y otro sexo, mayores de edad. A falta
de consanguíneos, serán oídos los afines. Serán preferidos los descendientes y ascendientes a los colaterales, y
entre éstos a los de más cercano parentesco.

8. Los incidentes deberán promoverse y tramitarse en la misma audiencia de discusión, junto con la cuestión
principal, sin paralizar el curso de ésta. La sentencia deberá pronunciarse sobre la acción, excepciones e
incidentes, salvo que se trate de la incompetencia del tribunal y la sustitución del procedimiento.

9. La apelación se concede, por regla general, en el sólo efecto devolutivo. Excepcionalmente, se concede la
apelación en ambos efectos:
 La resolución que dispone la sustitución de procedimiento de ordinario a sumario.
 La sentencia definitiva.

10. El tribunal de segunda instancia posee un mayor grado de competencia. (Segundo grado de competencia). El
primer grado de competencia, que es la regla general en nuestra legislación, consiste en que el tribunal de 2da
instancia puede pronunciarse sobre las acciones y excepciones que las partes hayan hecho valer en primera instancia
y que se encuentren comprendidas en la sentencia apelada. En el juicio sumario, la apelación permite que el tribunal
de 2da instancia se pronuncie sobre todas las acciones y excepciones que hayan sido deducidas en primera
instancia, aun cuando el fallo no se hubiera pronunciado al respecto. Para que el tribunal de alzada pueda ejercer
este segundo grado de competencia es necesario que la parte lo solicite, so pena de nulidad en caso de que obre sin
solicitud de parte.

Tramitación del procedimiento sumario.


El procedimiento sumario puede iniciarse por demanda o por medida prejudicial.
Demanda. Puede presentarse verbalmente o por escrito, cumpliendo con los requisitos comunes a todo escrito (SUMA +
PP + COPIAS), y los requisitos especiales del 254 CPC.
Resolución del Tribunal. Deducida la dda el T° cita audiencia para el 5to día hábil después de la última notificación, el
cual se amplía si el ddo es notificado en lugar diverso al del juicio, de acuerdo a la tabla de emplazamiento. Se notifica al
ddo personalmente en caso de ser la 1ra, al dte por E° diario.
Si el 5° día cayere en sábado o día inhábil, la audiencia se realizará el día siguiente hábil a la misma hora.
Comparendo.
o Asistentes. Normalmente las partes y sus apoderados o abogados, el defensor público si así lo ordena la ley
o el juez (683 inc 1ro), también puede ordenar la ley que debe oírse a los parientes (art 42 CC).
o Situaciones que pueden presentarse en la audiencia.
 Comparecen todos.
1. El demandante ratifica su demanda, solicitando sea acogida en todas sus partes.
2. El demandado debe contestar la demanda. Puede hacerlo oralmente, caso en que se dejará constancia en actas, o puede
presentar una minuta escrita, solicitando que se tenga como parte integrante de la audiencia.
3. Los incidentes deben promoverse y tramitarse en la misma audiencia, sin suspender el curso de ésta.
4. Contestada la dda, se llama a conciliación, como trámite obligatorio. Si ella no se produce, se pone fin a la audiencia,
que dando el resolver el tribunal si recibe la causa a prueba o se cita a oír stcia; dependiendo de la existencia de hechos
sustanciales, pertinentes o controvertidos.
5. También se dejará constancia de lo que exponga el defensor público si correspondiere y en caso que deba escucharse
a los parientes se les pedirá informe verbal sobre los hechos pertinentes (689 inc 2 CPC). Si los parientes no concurren el
tribunal podrá, siempre que residan en el lugar del juicio, suspender la audiencia y ordenar que se les cite.
6. De todo lo obrado se levanta acta. Ppio de protocolización.
7. Existe discusión sobre si existe la posibilidad de reconvenir en esta audiencia. Los que optan por la opción, señalan
que se aplicarían las normas del procedimiento ordinario, como supletorias, y concurriendo los requisitos necesarios
procede. El profesor Maturana señala que no procede puesto que no se regula especialmente en este procedimiento ni existen
los trámites de réplica y dúplica indispensables para la tramitación de la reconvención. Así lo ha reconocido la
jurisprudencia.

 Audiencia se realiza en rebeldía del demandado.


1. El demandante ratifica su demanda, solicitando que sea acogida en todas sus partes.
2. El tribunal debe tener por evacuada la contestación y por realizado el trámite de la conciliación en rebeldía del
demandado.
3. Existiendo la mencionada rebeldía el demandante puede solicitar que se acceda provisionalmente a la demanda,
si existen motivos plausibles para ello. El demandado puede apelar de esta resolución u oponerse en el plazo de 5 días desde
que se le notifica la resolución que accede provisionalmente a la demanda. El tribunal cita a una nueva audiencia para el 5°
día, en la cual el demandado sólo puede discutir el acceso provisional a la demanda, y no el fondo del asunto, pues esta
facultad precluyó en la audiencia anterior.
4. Generalmente, el tribunal en estos casos opta por recibir la causa a prueba, ya que como el demandado no asistió a la
audiencia todos los hechos expuestos por el demandante deben tenerse por controvertidos.

 Asiste sólo el demandado.


Se celebra en rebeldía del demandante, citando para oir sentencia o abriendo el término probatorio, según corresponda.

 No asiste ninguna de las dos partes.


La parte interesada solicitará al tribunal que se fije nuevo día y hora, lo que se notificará por cédula.

Resolución que recibe la causa a prueba y el término probatorio.


De existir hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el juez en la misma audiencia o en otra posterior, después de
contestada la dda y de la conciliación, debe recibir la causa a prueba. Plazo de los incidentes (686 CPC). Es decir:
 Término ordinario. 8 días, debiendo presentar lista de testigos dentro de los dos primeros.
 Término extraordinario. Para practicar diligencias probatorias fuera del lugar donde se sigue el
juicio, para esto el tribunal podrá ampliar por una sola vez en los días que estime necesarios, no
mas de 30 desde que se recibió la causa a prueba.
 Término especial. En caso de existir entorpecimiento y se rige por las reglas grales.
Si el juez recibe la causa a prueba en la audiencia, las partes quedarán notificadas, en caso contrario debe notificárseles por
cédula. No se aplica el 323 del CPC en cuanto a notificar la resolución que recibe la causa a prueba por E diario, pues, la
ley se remite a los incidentes en cuanto a la prueba y los plazos, no en las formas de notificación.

Tramitación posterior. Vencido el término probatorio, el tribunal cita a oír stcia. No hay trámite de observación a la prueba.
Sentencia. Debe dictarse en 10 días desde la resolución que citó a oír stcia.
Apelación. Son apelables en ambos efectos la sentencia definitiva y la de resolución de sustitución del procedimiento de
ordinario a sumario, salvo que de esta forma eludan los resultados del juicio. Art 691 CPC. Las demás sólo en el efecto
devolutivo, la tramitación del recurso se ajustará a las reglas de los incidentes.
Como sentencia definitiva, también procede la casación en forma y fondo.

JUICIO ORDINARIO DE MENOR CUANTÍA.


Procedimiento ordinario de aplicación general para aquellos casos de cuantía mayor a 10 UTM e inferior a 500 UTM que
no tengan señalado un procedimiento especial señalado en la ley.
Se tramita igual que el juicio ordinario pero con algunas salvedades; pues se reducen ciertos plazos y se omiten ciertos
trámites.
 Dda.
 Notificación.
 Plazo para contestar. 8 dias, + tabla de E, pero el aumento no puede exceder de 20 días. Es decir, el término de
emplazamiento no puede durar más de 28 días (8 días si el demandado debe ser notificado en el territorio
jurisdiccional del tribunal + 20 días como máximo de la tabla de emplazamiento, si el demandado debe ser
notificado fuera del territorio jurisdiccional del tribunal).
 Se omiten los trámites de réplica y duplica.
 Actitudes del ddo.
o Allanarse a la dda.
o No contestar la dda.
o Deducir excepciones dilatorias. En el término de emplazamiento y antes de contestar la demanda, y se
tramitan como incidentes. Desechadas las excepciones o subsanados los defectos, el plazo es de 6 días para
contestar la demanda. (ord 10).
o Contestar la dda.
o Deducir reconvención. Se dará traslado al ddo reconvencional (demandante) por 6 días y con lo que
exponga o en su rebeldía se citará a conciliación.
 Conciliación. Es un trámite obligatorio una vez finalizado el período de discusión. Se cita para audiencia un día
entre el 3º y 10º desde la notificación de la resolución. (JO entre el 5º y 15º).
 Prueba. Hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos.
o Si no hay. Cita a oír stcia.
o Si hay. Recibe la causa a prueba:
 El término ordinario de prueba tiene una duración de 15 días (y no 20 como en el JO).
 El término extraordinario se aumenta de la misma manera, sin que pueda exceder de 20 días. Es decir, para rendir
prueba dentro del territorio nacional, 20 días; para rendir prueba fuera del territorio de la república se aumenta
según la tabla de emplazamiento, con el límite señalado. Los términos probatorios especiales, se regirán por las
normas del JO de mayor cuantía.
 Observaciones a la prueba, 6 días en lugar de 10.
 Citación para oír sentencia.
 Sentencia. 15 días después de la última notificación de la citación para oir sentencia.
 Apelación. La sentencia defintiva se verá conjuntamente con las apelaciones que se interpusieron contra las
resoluciones dictadas durante la tramitación del asunto en primera instancia. El plazo para apelar la sentencia
defintiva es de 10 días. El tribunal concede la apelación diferida, es decir, interpuesto el recurso de apelación el
tribunal proveerá “téngase presente”; el apelante deberá reproducirlo dentro de los 5 días siguientes a la notificación
de la sentencia, y en virtud de esta reiteración, el tribunal lo concederá.
o Resoluciones que no se refieren a la competencia, inhabilidad del tribunal, vicio que anule el procedimiento,
el juez tendrá por interpuesto el recurso para después de la stcia que ponga término al juicio. El apelante
deberá reproducirlo dentro de 5 días subsiguientes a la notificación de la stcia y en virtud de ésta reiteración
lo concederá el tribunal
o Resoluciones que se refieren a la competencia, inhabilidad del tribunal, vicio que anule el procedimiento o
incidentes de medidas prejudiciales o precautorias, el juez concede al tiempo de interponerse.

Alegatos. No puede exceder los 15 min, salvo que el tribunal acuerde prorrogar al doble. El tribunal destinará por lo menos
un día de la semana para vista preferente de estas causas, lo que no acontece con las apelaciones sobre el JO de mayor
cuantía.
La sentencia de 2da instancia debe dictarse dentro de un plazo de 15 días, contados desde la vista de la causa.

Contra la sentencia definitiva procede el recurso de casación, sin modificaciones.

JUICIO DE HACIENDA.
Es aquel en que tiene interés el fisco y cuyo conocimiento corresponde a los tribunales ordinarios de justicia.

El fisco goza de ciertos privilegios:


1) Puede elegir el tribunal ante el cual interponer la demanda.
2) El Pdte del CDE y los abogados procuradores tienen carácter de procuradores del número.
3) Los auxiliares de administración de justicia que sean requeridos deben actuar gratuitamente.
4) No proceden las medidas precautorias en contra del fisco.
5) No requieren consignar.

Tribunal competente.
 Fisco demandado: Juez de letras de asiento de Corte. El demandante, cualquiera sea la cuantía del asunto, debe
dirigirse ante el juez de letras asiento de Corte, puesto que en cada ciudad asiento de Corte existe un abogado
procurador del CDE que debe representar al fisco.
 Fisco demandante: el fisco puede optar entre dirigirse ante el Juez de letras de asiento de Corte o al domicilio
del demandado.

Procedimientos declarativos. Se sustancian siempre por escrito, con arreglo a los trámites establecidos para los juicios
del fuero ordinario de mayor cuantía, lo que no significa que no pueda aplicarse el juicio sumario u otro según la acción
deducida, que es verbal, pues en éste las partes pueden presentar minutas escritas.

Modificaciones para los juicios de hacienda.


 Siempre deben tramitarse por escrito; es decir, si se tratara de un procedimiento sumario deberá
hacerse por escrito.
 Se omiten los trámites de réplica y dúplica, siempre que la cuantía no supere las 500 UTM.
 Respecto a las notificaciones, el Pdte del CDE tiene la atribución de conferir la calidad de receptores
judiciales a funcionarios del mismo. Si son permanentes, deberán comunicarlo a la ICA respectiva, y si
actuarán en un determinado proceso, deberán comunicarlo al tribunal respectivo.
 El patrocinio y poder que confiera el Pdte del CDE y los procuradores fiscales no requieren de su
comparecencia personal, bastando la credencial que acredite la identidad y calidad de la persona a
quien se confiere.
 El Pdte y los abogados procuradores no tienen la facultad de absolver posiciones en
representación del Fisco, salvo que sean llamados para absolver posiciones a nombre propio.
 Toda sentencia definitiva que no se apele debe elevarse en consulta a la Corte, previa notificación a las
partes y siempre que sea desfavorable (en todo o parte) al interés fiscal. Tb si se apela y el recurso
termina por un modo distinto a la sentencia.
La consulta es un trámite procesal en virtud del cual una resolución de un tribunal de primera instancia debe ser revisada
por el tribunal de alzada, cuando no lo ha sido por vía de apelación. No es una instancia ni un recurso, sino un trámite
procesal de orden público.
Requisitos de la consulta:
1) Que se trate de una sentencia definitiva de primera instancia.
2) Que se trate de una sentencia definitiva que no haya sido apelada. Si se interpone el recurso de apelación y éste
se declara desierto, prescrito o abandonado será procedente la consulta, puesto que no hubo efectiva revisión del
fallo.
3) Que la sentencia sea desfavorable al interés fiscal:
 No se acoge totalmente la demanda del fisco.
 No se acoge totalmente la reconvención del fisco.
 No se rechaza totalmente la demanda deducida contra el fisco.
 No se rechaza totalmente la demanda reconvencional deducida contra el fisco.
Estas directrices señaladas en el art. 751 CPC permiten además configurar la noción de agravio para los efectos de
interponer el recurso de apelación.
Tramitación de la consulta. El tribunal de 1ra instancia debe ordenan el trámite de la consulta una vez pronunciada la
sentencia definitiva: “Consúltese, si no se apelare”. Los autos se elevarán a la ICA previa notificación de las partes por
Estado diario.
Recibidos los autos por la ICA respectiva, su Pdte debe proceder a sortar las consultas en las diversas salas; la ICA verá la
consulta en cuenta sólo para los efectos de ponderar si la sentencia definitiva se encuentra ajustada a derecho..
Si la stcia no merece reparos, la Corte la aprueba sin más trámite.
Si merece reparos. Retiene el conocimiento señalando los puntos a que le merecen duda y ordenando
traer los autos en relación. La vista de la causa se efectúa en la misma sala.

Procedimiento Ejecutivo. Toda sentencia ejecutoriada que ordene al Fisco a cualquiera prestación, deberá cumplirse
dentro de los 60 días siguientes a la recepción del oficio del tribunal, dirigido al Ministerio respectivo. Procedimiento:
1) Certificado de ejecutoria.
2) Remisión de oficios del tribunal al minsterio respectivo, adjuntando copia autorizada de la sentencia y su certificado
de encontrarse ejecutoriada.
3) El ministerio respectivo tendrá un plazo de 60 días disponiendo el pago que señale la sentencia, con reajustes e
intereses que se devenguen hasta la fecha del pago efectivo.
El pago corresponde a la Tesorería General de la República.

JUICIO EJECUTIVO.
El tercer momento jurisdiccional, luego del conocimiento y fallo es la ejecución. Es una etapa eventual, puesto que en las
sentencias declarativas y constitutivas sus efectos operan por su sola dictación, sin necesidad de ejecución forzada. Por su
parte, en las sentencias de condena no siempre se requiere un procedimiento compulsivo toda vez que el demandado puede
cumplir voluntariamente la prestación contenida en el fallo.

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES DICTADAS POR


TRIBUNALES EXTRANJEROS.
Se conoce como “exequátur” al acto jurídico procesal, emanado de la ECS por el cual se autoriza a cumplir una
sentencia ejecutoriada pronunciada en el extranjero.
Para ello se requiere de la autorización de la CSup. Conoce en sala.

Reglas sobre la concesión del exequátur. La corte debe verificar la concurrencia de los sgtes requisitos.
1ra regla: EXISTENCIA DE TRATADOS.
Revisar la existencia de tratados sobre la materia; las resoluciones pronunciadas por tribunales extranjeros tendrán en
Chile la fuerza que le concedan los tratados respectivos, y para su ejecución se seguirán los procedimientos establecidos
en la ley chilena, en cuanto no aparezcan modificados por dichos tratados.
Ejemplos: convención interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares; convención sobre reconocimiento y
ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras.

2da regla: PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD.


A falta de tratados, nuestro CPC lo consagra en términos positivos y negativos:
 Si no existen tratados con la nación de la cual proceden las resoluciones, se les dará en Chile la misma fuerza que
en ella se de a los fallos pronunciados en Chile.
 Si la resolución procede de un país donde no se da cumplimiento a los fallos de tribunales chilenos, no tendrá
fuerza en Chile.

3ra regla: REGULARIDAD INTERNACIONAL.


No siendo posible la aplicación de las reglas anteriores, la ECS deberá analizar el fallo a la luz de ciertos requisitos de
forma:
 Que no contradiga la ley chilena. Que el fallo no contenga nada contrarios a las normas de orden público y
las relativas al derecho de familia.
 Que no se oponga a la jurisdicción natural.
 Debida notificación a la contraparte, quien podrá probar que no pudo defenderse.
 Que esté debidamente ejecutoriada, de acuerdo a las leyes del país en que fue dictada.

Solicitud de exequátur. La solicitud deberá hacerse a la ECS, acompañando copia debidamente legalizada del fallo que se
trata de ejecutar14. Cuando conste el carácter público y la verdad de las firmas, atestiguadas según las leyes de cada país.
Esto se comprobará en Chile de las siguientes formas:
 Atestado del agente diplomático o consular, certificado por el Min de RExt.
 De no existir uno Chileno, la de un agente diplomático de una nación amiga.
 Agente diplomático acreditado en Chile por el gobierno del país donde se otorgó el instrumento, con certificación
del Min de RExt.
Se debe dar cumplimiento a las normas comunes a todo procedimiento y a las reglas de comparecencia en juicio. Si es
necesario, deberá acompañarse la traducción correspondiente.

Tramitación.
Asunto contencioso. La resolución de la ECS será traslado a la contraparte, por medio de notificación personal, plazo para
contestar, mismo que el término de emplazamiento para contestar demandas (15 + 3 + Tabla). Al dte sólo por Eº diario.
Con la contestación o en su rebeldía, el Presidente pide vista al Fiscal Judicial y oído el Ministerio público, procede a
declarar si debe o no darse curso a la solicitud.
Si el tribunal lo estima procedente, podrá abrir un término probatorio antes de resolver por el tiempo que el CPC establece
para los incidentes.

No contencioso. Ante la CS acompañando copia legalmente autorizada, el Presidente pide vista al Fiscal Judicial, no hay
traslado. Si es necesario recibir la causa a prueba, se abrirá término probatorio por 8 días.

Sentencia emanada de un tribunal arbitral extranjero. Se aplicarán las mismas reglas señaladas pero además se necesita
la visa de un tribunal superior ordinario del país donde se dictó el fallo. Es la única manera de constatar su autenticidad y
demostrar su fuerza ejecutiva.

14
Recordemos que tratándose de un instrumento público deberá proceder a legalizarse.
Con el reconocimiento de una sentencia dictada por tribunal extranjera se genera un título o fundamento para una
ejecución posterior. Sirve para generar la acción de cosa juzgada.

Tribunal competente para conocer del cumplimiento de una sentencia pronunciada en el extranjero. La CS ordenara
la ejecución al T que le hubiere correspondido en única o primera instancia, en Chile. Se seguirán los procedimientos
establecidos en Chile, en cuanto no aparezcan modificados por los tratados pertinentes. Se ha determinado que el
procedimiento aplicable lo determinará el tratado existente en el país de origen, si no lo regula, se tratara como una sentencia
pronunciada en Chile.

CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES DICTADAS POR TRIBUNALES CHILENOS.


Art 231 al 241 del CPC. El cumplimiento de las resoluciones definitivas e interlocutorias implica el estudio de la cosa
juzgada; en materia de autos y decretos, estos quedaran cumplidos al ser notificados.

Requisitos para que proceda la acción de cosa juzgada.


 Que se trate de sentencias D e I firmes y ejecutoriadas. También lo producen las que causan ejecutoria, mientras
el tribunal resuelve, de manera que su cumplimiento será condicional al resultado del recurso.
 Que el titular de la acción pida el cumplimiento de lo resuelto. En materia civil no se cumplen de oficio.
 Que la prestación sea actualmente exigible. No sujeta a condición, plazo o modo.
Titular de la acción de cosa juzgada. A quien en cuyo favor se ha declarado el derecho.
SE DISTINGUEN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN INCIDENTAL Y EL JUICIO EJECUTIVO
PROPIAMENTE TAL.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN INCIDENTAL:


Se trata de un procedimiento ejecutivo especial, puesto que se aparta de las normas del Juicio Ejecutivo regulado en el Libro
III, y a pesar de que se denomina “incidental”, no estamos en presencia de un incidente puesto que no se trata de una cuestión
accesoria, sino una cuestión principal que es precisamente la ejecución de una resolución.

Tribunal competente. La ejecución corresponde a los tribunales que la hayan dictado en 1ra o única instancia. Regla gral
de competencia.
Si es necesaria la iniciación de un nuevo juicio, puede deducirse ante el mismo tribunal o ante el que sea competente, de
conformidad a los ppios generales y a elección del que haya obtenido en el pleito.

Requisitos de la solicitud:
1) Procede a solicitud de la parte interesada.
2) Debe tratarse de una sentencia definitiva o interlocutoria; recordemos que los autos y decretos no producen este
efecto.
3) La sentencia definitiva o interlocutoria debe encontrarse ejecutoriada o causar ejecutoriada.
4) La prestación debe ser actualmente exigible y solicitarse dentro del plazo de 1 año desde que la ejecución se
hizo exigible.

Tramitación de la solicitud:
1) El ejecutante deberá solicitar el cumplimiento de la sentencia, con citación.
2) Esta resolución se notifica por cédula al apoderado de la parte ejecutada. (en este procedimiento no existe
mandamiento de ejecución y embargo). El ministro de fe que practique la notificación debe enviar carta certificada
tanto al apoderado como a la parte, remitiéndose al domicilio en que se le notificó la demanda. la carta certificada
debe contener el N° de la causa y el tribunal, además del domicilio del receptor.
Si el cumplimiento se pide contra un tercero, deberá notificársele personalmente.
3) OPOSICIÓN DEL EJECUTADO. El demandado dispondrá del plazo de 3 días fatales, no ampliables ni
prorrogables contados desde la notificación al apoderado, para oponerse a la ejecución (es el plazo de la
citación). Si el cumplimiento se ha solicitado contra un tercero, éste dispondrá de 10 días desde la notificación
personal.
Las excepciones que puede oponer el demandado se encuentran taxativamente señaladas por el legislador:
1. Pago de la deuda.
2. Remisión de la deuda.
3. Concesión de esperas o prórroga del plazo.
4. Novación.
5. Compensación.
6. Transacción.
7. Haber perdido la sentencia su carácter de ejecutoria, es decir, ha transcurrido el plazo de 1 año para solicitar el
cumplimiento incidental.
8. Pérdida de la cosa que se debe.
9. Imposibilidad absoluta para la ejecución actual de la obra debida (obligaciones de hacer).
10. Falta de oportunidad en la ejecución.
11. El tercero podrá deducir además, la excepción de no empecerle la sentencia.
Todas las excepciones deben fundarse en antecedentes escritos, salvo la pérdida de la cosa debida o la imposibilidad
para la ejecución actual de la obra debida, que igualmente requieren de un fundamento plausible.
Todas las excepciones deben basarse en hechos ocurridos con posterioridad a la sentencia cuyo cumplimiento se
solicita.
Si no se cumple con estos requisitos, la excepción podrá ser rechazada de plano.

OPOSICIÓN EN PROCEDIMIENTO INCIDENTAL OPOSICIÓN EN PROCEDIMIENTO EJECUTIVO


Las excepciones se encuentran mucho más restringidas. Las excepciones son más numerosas, agregándose a las ya
mencionadas las de incompetencia, falta de capacidad o
representación, Litis pendencia, ineptitud del libelo, beneficio
de excusión, falsedad del título, exceso de avalúo, nulidad,
prescripción y cosa juzgada.
Requieren antecedente escrito. No requieren de antecedente escrito.
Algunas requieren de fundamento plausible para ser admitidas a No es posible desechar la tramitación de una excepción legal
tramitación. por no aparecer revestida de fundamento plausible.
El plazo es breve (3 días) y no puede ampliarse por notificación El plazo para oponerlas es más extenso (4 días) y puede
fuera la comuna del tribunal. ampliarse por notificación fuera de la comuna del tribunal.
En ambos casos, las excepciones deben basarse en hechos ocurridos con posterioridad a la dictación del fallo.

La oposición se tramita de acuerdo a las reglas de los incidentes. Si no se oponen excepciones, éstas son rechazadas de
plano o acogidas a tramitación, son igualmente rechazadas se procederá al cumplimiento de la sentencia siempre que la ley
no haya dispuesto otra forma especial.

Cumplimiento o procedimiento de apremio.


 Si ordena la entrega de una E o CC, se llevará a efecto, haciendo uso de la fuerza pública si es
necesario.
 Si la E o CC mueble no es habida, se procederá a tasarla. La especie o cuerpo cierto inmueble
siempre será habida.
 Si ordena el pago de una suma de dinero:
 Si existen medidas precautorias, se hará pago con los fondos retenidos, una vez hecha la liquidación del crédito
y de las costas, o bien, se dispondrá la realización de los bienes, que estén asegurando el resultado de la acción.
 Si no existen medidas precautorias, se procederá a embargar los bienes y a realizarlos sin necesidad de
requerimiento y deberá notificarse por cédula el embargo mismo y la resolución que lo ordena.
 Si ordena pagar una cantidad de un género determinado, se ordenará hacer el pago o la
realización de los bienes embargados, y si fuere necesario se practicará avaluación de peritos.
 Si ordena la ejecución de un hecho, se procederá de acuerdo al procedimiento de apremio de
obligaciones de hacer, aplicando el procedimiento descrito para embragar y realizar bienes.
 Si ordeno la devolución de frutos o indemnización de perjuicios y se ha reservado al actor la
discusión de la ejecución, este deberá formular la dda respectiva en el mismo escrito y se le
dará tramitación incidental.
 Si la sentencia ordena el pago de prestaciones periódicas y el deudor retarda el pago de 2 o más,
el juez podrá compelerlo a prestar seguridades para el pago.
Las apelaciones que se deduzcan contra las resoluciones dictadas en conformidad a estas reglas, se conceden en el
solo efecto devolutivo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN INCIDENTAL JUICIO EJECUTIVO ORDINARIO


Se inicia con una simple solicitud para cumplir la sentencia Se inicia con demanda ejecutiva.
ejecutoriada.
Se exige el cumplimiento de una sentencia definitiva o Sirve para ejecutar todas las obligaciones que emanen de los
interlocutoria condenatoria firme o ejecutoriada. títulos ejecutivos contemplados en el artículo 434 CPC.
La resolución del tribunal será “como se pide, con citación”. La resolución del tribunal será “despáchese”.
No existe mandamiento de ejecución y embargo, bastando la Existe requerimiento de pago, el que se efectúa con el
resolución “como se pide” para efectuar el requerimiento. mandamiento de ejecución y embargo.
La notificación se realiza por cédula al apoderado de la parte Si es la primera notificación, debe efectuarse la notificación a la
contra la cual se pide el cumplimiento. Se deberá enviar carta parte, personalmente.
certificada al apoderado y a la parte. Al tercero se le notifica
personalmente.
El término para oponer excepciones es de 3 días, fatales e El plazo para oponer excepciones es de 4 días, ampliables a 8 más
improrrogables. El tercero, posee 10 días para oponer la tabla de emplazamiento, según el lugar en el que se realiza el
excepciones. requerimiento.
El plazo para oponer excepciones se cuenta desde la El plazo para oponer excepciones se cuenta desde el
notificación de la resolución “como se pide, con citación”. requerimiento de pago, que no siempre coincide con la
notificación de la demanda.
Término probatorio es de 8 días. Término probatorio de 10 días.
El apremio se tramita en el mismo cuaderno. El apremio se tramita en cuaderno separado.

JUICIO EJECUTIVO.
Recibe aplicación cuando el ejecutante no utiliza el procedimiento ejecutivo incidental, porque no quiere o porque ha
transcurrido el año para ello. Nos encontramos con un caso de competencia acumulativa por cuanto existen dos tribunales
potencialmente llamados a conocer del negocio: el que dictó la sentencia en primera o única instancia y el establecido en
atención a las normas generales sobre competencia.

Características del Juicio Ejecutivo:


1. Se trata de un procedimiento de aplicación general. Sus disposiciones se aplican supletoriamente a las
disposiciones de los juicios ejecutivos especiales, como los establecidos en materias laborales o en el Código
Tributario.
2. No tiene como único objetivo el cumplimiento de resoluciones judiciales. Puede perseguirse el cumplimiento de
toda obligación que conste en un documento indubitado al que se le considere como título ejecutivo por el legislador.
3. Es un procedimiento de carácter compulsivo o de apremio. Su objetivo es la realización de bienes para cumplir
con la obligación que se consigna en el título ejecutivo.
4. Su fundamento es la obligación de una OBLIGACIÓN INDUBITADA. El hecho de que una obligación conste
en un título ejecutivo dota a esta obligación de una presunción de verdad.
5. Se limitan los medios de defensa del demandado o ejecutado. Ello, se traduce en que las excepciones que el
demandado puede oponer están taxativamente señaladas en la ley, el plazo para oponerlas es muy breve y el escrito
en que se oponen debe cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, el señalamiento de los medios de prueba de
que piensa valerse.
6. Es un procedimiento de ejecución singular, a diferencia del procedimiento de quiebra que es una ejecución
concursal o universal.
7. Si el demandado no opone excepciones, la tramitación del cuaderno ejecutivo o principal termina. El
mandamiento de ejecución y embargo hará las veces de sentencia definitiva, considerándose como ejecutoriada para
todos los efectos legales. La controversia en el juicio ejecutivo es eventual, sólo se produce si el demandado opone
excepciones.
8. Se rige por las normas especiales del Libro III CPC, además de las disposiciones comunes a todo
procedimiento y supletoriamente, las normas del juicio ordinario.

Clasificación del juicio ordinario:


I. De acuerdo a la naturaleza de la obligación que se trata de cumplir:
a. Juicio ejecutivo de obligaciones de dar.
b. Juicio ejecutivo de obligaciones de hacer.
c. Juicio ejecutivo de obligaciones de no hacer.
Para las obligaciones de entregar, debe utilizarse el juicio ejecutivo de las obligaciones de dar.

II. De acuerdo al campo de aplicación de las normas legales:


a. Procedimientos ejecutivos de aplicación general.
b. Procedimientos ejecutivos de aplicación especial, como realización de la prenda civil, cobro de préstamos hipotecarios,
etc.

III. De acuerdo con la cuantía:


a. Juicio ejecutivo de mayor cuantía.
b. Juicio ejecutivo de mínima cuantía.

JUICIO EJECUTIVO DE OBLIGACIONES DE DAR


Campo de aplicación. Se aplica respecto de aquellas en que el deudor se obliga a entregar algo, aunque el deudor no tenga
la obligación de transferirla.

Estructura. Consta de, al menos, dos cuadernos: el principal que constituye el juicio mismo, y el de apremio, que se refiere
el aspecto compulsivo; se tramitan separada e independientemente, pero el de apremio se paraliza mientras no se dicte
sentencia definitiva, negando lugar a las excepciones opuestas por el deudor.
Pueden existir cuadernos de tercería, cuando advenga un tercero, y de incidentes.

Contenido de los cuadernos.


Principal. Contiene:
- Demanda Ejecutiva.
- Excepciones del deudor.
- Contestación de las excepciones.
- Declaración del T° sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones.
- Recepción de la causa a prueba.
- Trámites y actuaciones relativos a la rendición de prueba.
- Observaciones a la prueba.
- Citación para oír sentencia
- Medidas para mejor resolver.
- Sentencia.
En el juicio ejecutivo no es procedente el trámite de la conciliación.

Apremio. Representa el aspecto de fuerza y se paraliza mientras en el principal no se dicte sentencia rechazando
las excepciones, o transcurrido el plazo para oponerlas. Contiene todos los trámites destinados al cumplimiento
forzado de la obligación, mediante la afección de bienes del ejecutado a través del embargo.
- Mandamiento de ejecución y embargo, siempre está presente e inicia el cuaderno de apremio.
- Embargo. Aquí el cuaderno de apremio de suspende a la espera de si el demandado opondrá o no excepciones.
Si no se oponen, el mandamiento hará las veces de sentencia definitiva. Si se oponen y son rechazadas, se
dictará sentencia definitiva. Con la sentencia definitiva, se proseguirá la tramitación en el cuaderno de apremio.
- Retiro de especies.
- Entrega de los bienes al depositario.
- Tasación de los bienes.
- Remate de los bienes embargados.
- Consignación del valor de los bienes.
- Liquidación del crédito y costas.
- Pago al acreedor.

Presupuestos del Juicio Ejecutivo.


I. La obligación debe ser líquida.
II. La obligación debe ser actualmente exigible.
III. La obligación (o el título como señala el CPC) no debe encontrarse prescrita.
IV. La obligación debe encontrarse en un TÍTULO EJECUTIVO.

La obligación debe ser líquida.


La obligación es líquida cuando la declaración contenida en el título ejecutivo es completa, en el sentido de que se basta a
sí misma. Se trata de obligaciones en que no sea dudoso lo que se debe y su determinación cualitativa.
Las obligaciones liquidables son aquellas que se encuentran determinada en cuanto a su especie, género o cantidad,
incluyendo aquellas que pueden liquidarse por simple operaciones aritméticas.

La obligación puede ser líquida en sí misma, y en otras, se requiere una gestión preparatoria de avaluación para que
adquiera el carácter de líquida.
438: la ejecución puede recaer:
1. Sobre la especie o cuerpo cierto que se deba y que exista en poder del deudor.
2. Sobre el valor de la especie debida y que no exista en poder del deudor, haciéndose su avaluación por un perito
que nombrará el tribunal. Cuando la especie debida ha salido de manos del deudor por causa imputable a éste, la
ejecución recaerá sobre el valor de la especie. El ejecutante debe solicitar al tribunal la designación de un perito que
fije con precisión el valor de la especie sobre que versa la obligación. Posteriormente, el ejecutado podrá oponer
como excepción el exceso de avalúo.
3. Sobre cantidad líquida de dinero. Las obligaciones que recaen en una cantidad de dinero son líquidas en sí mismas,
entendiéndose como cantidad líquida no sólo la que tiene esta calidad, sino también la que puede liquidarse
mediante simples operaciones aritméticas con los datos que el mismo título ejecutivo suministre.
4. Sobre cantidad de un género determinado cuya avaluación pueda hacerse en la forma que establece el número
anterior. Es decir, es líquida la obligación de género si expresa su cantidad o si puede liquidarse mediante simples
operaciones aritméticas que el mismo título haya establecido.
5. Tratándose de obligaciones expresadas en moneda extranjera, el ejecutante podrá elegir el pago en la moneda
extranjera o en moneda nacional, pero en ambos casos deberá acompañar un certificado de un banco de la plaza
que acredite el tipo de cambio, del día de la presentación de la demanda o de los 10 días anteriores.

La obligación debe ser actualmente exigible.


Es aquella que no está sujeta en su nacimiento ni en su exigibilidad a alguna modalidad, sea condición, plazo o modo.

La Obligación no debe encontrarse prescrita.


Por regla general, las acciones ejecutivas prescriben en el plazo de 3 años contados desde que la obligación se hizo
exigible. La acción ejecutiva puede subsistir como ordinaria por el plazo de 2 años más, caso en que la pretensión de cobro
de la acción ejecutiva que subsiste como ordinaria, se efectúa a través del juicio sumario.
Existen ciertos plazos especiales de prescripción para determinadas acciones ejecutivas como las que derivan de la letra o
del pagaré (1 año desde el vencimiento del documento) y del cheque (1 año desde la fecha del protesto).

La prescripción del título ejecutivo, más bien, de la obligación que consta en el título ejecutivo debe SER
DECLARADA DE OFICIO por el tribunal al momento de proveer la demanda ejecutiva. Si, por alguna razón, el
tribunal no declaró de oficio la prescripción al momento de proveer la demanda, el tribunal podrá declararla a solicitud del
demandado, cuando éste oponga la demanda.

Mantención de la acción ejecutiva. El tribunal, como señalamos, denegará la ejecución si el título tiene más de 3 años desde
que la obligación se hizo exigible, salvo que se compruebe la subsistencia de la acción ejecutiva por alguno de los
medios que sirven para deducir esta acción. Es decir, si transcurrido el plazo de 3 años desde que la acción se hizo
exigible el actor intenta una gestión preparatoria de la vía ejecutiva generando un nuevo título distinto al primitivo donde
constaba la obligación, el tribunal deberá dar curso a la ejecución puesto que se funda no en el título vencido, sino en el
emanado de la gestión preparatoria.

La interrupción civil de la prescripción de la acción ejecutiva se produce por la notificación de la demanda ejecutiva.
La gestión preparatoria no interrumple el plazo para la prescripción, salvo que se trate de una letra de cambio o pagaré, cuyo
plazo de prescripción es de un año desde el vencimiento del documento.

La obligación debe constar en un TÍTULO EJECUTIVO.


El título ejecutivo es el instrumento en el cual consta una obligación de dar, hacer o no hacer, actualmente exigible, líquida
y no prescrita, al cual la ley le otorga el mérito ejecutivo.

Características del título ejecutivo:


1) Los títulos ejecutivos deben estar establecidos en la ley. El legislador ha establecido un catálogo de títulos
ejecutivos en el 434 CPC.
2) El título ejecutivo es autónomo y perfecto. Se basta a sí mismo comprendiendo todos los elementos que permiten
el ejercicio de la acción ejecutiva (obligación líquida, actualmente exigible y no prescrita).
3) Constituye un presupuesto para la iniciación del juicio ejecutivo, generando una presunción de veracidad a
favor del ejecutante y altera la carga de la prueba al presumirse cierto lo que consta en el título. En este sentido, el
ejecutante no requiere probar la existencia de la obligación que consta en el título ejecutivo, sino que el demandado
deberá probar la ineficacia del título por medio de las excepciones legales.

Clasificación de los títulos ejecutivos:


1º. En cuanto a si permiten o no iniciar inmediatamente la ejecución.
Son títulos ejecutivos perfectos aquellos que se bastan a sí mismo para iniciar la ejecución, sin más trámite. Ejemplo: la
sentencia definitiva o interlocutoria, firme o que causa ejecutoria; copia autorizada de escritura pública, acta de avenimiento
pasada ante tribunal competente y autorizada por minstro de fe o por dos testigos de actuación, etc.

Son títulos ejecutivos imperfectos aquellos que establecidos por el legislador, requieren la realización previa de una gestión
preparatoria de la vía ejecutiva.

2º. En cuanto a su origen inmediato.


Todos los títulos ejecutivos reconocen como fuente mediata la ley, pues están establecidos por el legislador.
Son títulos ejecutivos judiciales aquellos que se generan dentro de un proceso, como las sentencias, actas de conciliación y
avenimiento.
Son títulos ejecutivos convencionales aquellos en que las partes establecen fuera del proceso un documento indubitado para
el legislador, la existencia de una obligación en beneficio de una de las partes, como la copia de escritura pública, y los
títulos de créditos.

Son títulos ejecutivos administrativos aquellos en que la administración genera el título en virtud del cual cobra una
obligación en particular.

3º. En cuanto al número de voluntades que concurren a su generación.


Títulos ejecutivos unilaterales son aquellos que requieren de la concurrencia de una única voluntad para que se generen,
como la sentencia, letra de cambio, pagaré.

Títulos ejecutivos bilaterales son aquellos que requieren de la concurrencia de dos o más partes para generarse, como el acta
de avenimiento, de conciliación, obligación que nace de un contrato que consta en escritura pública, etc.

4º. De acuerdo a la forma en que se encuentran establecidos.


Títulos ejecutivos ordinarios son los contemplados en el catálogo del 434 CPC.
Título ejecutivos especiales son los contemplados en leyes especiales.

Títulos ejecutivos perfectos.


434: el juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de dar cuando para reclamar su cumplimiento se hace valer
alguno de los siguientes títulos:
1º. Sentencia firma, bien sea definitiva o interlocutoria.
Evidentemente, debemos encontrarnos ante una sentencia de condena, puesto que ya se ha señalado que las sentencias
declarativas y constitutivas no son susceptibles de ejecución forzada.
Respecto a las sentencias interlocutorias, necesariamente deberá tratarse de una de 1° grado, es decir, aquellas que resuelven
un incidente estableciendo derechos permanentes entre las partes; las sentencias de 2° grado, es decir, aquellas que sirven
de base al pronunciamiento de la sentencia definitiva o de otra interlocutoria, están destinadas a ser cumplidas dentro del
proceso.
De acuerdo al 174 CPC la sentencia definitiva o interlocutoria se encuentra ejecutoriada o firme:
a) Si no procede recurso alguno en su contra, desde que se notifica a las partes.
b) Si procede recursos en su contra, desde que hayan transcurrido todos los plazos sin que las partes los hayan
interpuestos, hecho que deberá ser certificado por el secretario del tribunal, o bien, desde que se hayan interpuesto
y dictado el “cúmplase”.
La sentencia que permite dar inicio al juicio ejecutivo es la original del expediente o una copia autorizada de ella.

Si bien este número no se refiere a las sentencias que causan ejecutoria, es decir, aquellas respecto de las cuales existen
recursos pendientes pero que éstos son suspenden la ejecución, la jurisprudencia ha señalado que estas sentencias deben ser
consideradas como dentro de los “otros títulos a que las leyes dan fuerza ejecutiva” (434 N° 7), como figura residual.

2º. Copia autorizada de escritura pública.


Hoy en día no es posible obtener el original o matriz de la escritura pública, puesto que ésta se archiva en el registro notarial.
Las partes reciben del notario una copia autorizada de la escritura pública; quien autoriza es el Notario, su subrogante,
sucesor y el archivero judicial que la tiene en su registro. POR ELLO, LA MATRIZ NO TIENE FUERZA EJECUTIVA.

3º. Acta de avenimiento pasada ante tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de
actuación.
Recordar que el avenimiento es un equivalente jurisdiccional en el cual las partes, dentro del procedimiento y con el fin de
darle término, convienen un determinado acuerdo.
4º. Los títulos de crédito tienen mérito ejecutivo en dos situaciones:
A. Letra de cambio y pagaré, protestado personalmente por falta de pago, por un notario, no habiendo el obligado opuesto
tacha de falsedad al momento de protestarse el documento.
El protesto es un acto solemne que generalmente se efectúa ante Notario y puede realizarse por falta de pago, por falta de
fecha de aceptación o por falta de aceptación. Sólo el protesto por falta de pago permite ejercer la acción ejecutiva
inmediatamente.
Tenemos una letra o un pagaré, que se entrega a un notario para que realice el protesto por falta de pago. El notario cita para
que concurra personalmente el obligado a su oficio para requerirlo de pago. Requerido de pago, si el obligado no opone
tacha de falsedad, el título queda perfecto.

B. Letra de cambio, pagaré o cheque en que la firma de los obligados haya sido autorizada por un notario.
En este caso, no se requiere que se notifique previamente el protesto. Basta que la firma haya sido autorizada por un
notario para que pueda deducirse inmediatamente la demanda ejecutiva.

5º. Cualquiera otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva.
Por ejemplo, la sentencia que causa ejecutoria, la copia del acta de asamblea de copropietarios válidamente celebrada y
autorizada por el Comité de Administración o administrador, en que se acuerden gastos comunes y los avisos de cobro de
gastos comunes; el contrato de compraventa de cosas muebles a plazo, otorgado en instrumento privado, autorizado por
notario, etc.

Título ejecutivos imperfectos.


Son aquellos que para tener mérito ejecutivo requieren de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva.
Las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva son gestiones judiciales tendientes a crear un título ejecutivo, ya sea
directamente creándolo o complementando un título imperfecto.

Analizaremos las siguientes gestiones preparatorias: el reconocimiento de firma en intrumento privado, la confesión de
deuda, la confrontación de títulos y cupones, la notificación judicial de letras de cambio, pagarés o cheques, la avaluación,
notificación del título ejecutivo a los herederos.

El reconocimiento de firma y la confesión de deuda.


La diferencia entre ellos en que en el reconocimiento de firma hay un germen de título ejecutivo que será complementado
con la gestión preparatoria, mientras que en la confesión de deuda no existe nada previo, y el título nace una vez que se
confiesa expresa o tácitamente la deuda.
Se presenta un escrito solicitando al tribunal que cite a una persona para que reconozca la firma puesta en el instrumento
privado que se acompaña y/o a confesar la deuda bajo los apercibimientos legales contemplados en los arts. 434 y
435.
El tribunal proveerá el escrito citando a una audiencia para dichos efectos; la jurisprudencia ha señalado que el
reconocimiento de firma es un acto personalísimo. Atendido que el plazo para concurrir lo señala el tribunal, es prorrogable
antes del vencimiento.
El objeto de la gestión es preparar la vía ejecutiva, por lo tanto, el deudor no puede oponer excepciones ni hacer
objeciones de fondo, sino limitarse a reconocer o desconocer la firma o la deuda. Si podrá oponer excepciones dilatorias.

Actitudes del citado:


1) Comparecer, reconociendo la firma o confesando la deuda. La vía ejecutiva quedará preparada, y el título será
el acta en que se deje constancia de la diligencia.
2) Comparecer, dando respuestas evasivas. El citado elude responder en forma categórica las preguntas que se le
dirigen. El ejecutante deberá presentar un escrito solicitando que se haga efectivo el apercibiemiento
correspondiente y que se tenga por reconocida la firma o confesada la deuda. En este caso, el tribunal dictará una
resolución accediendo a la solicitud, y el título será precisamente dicha sentencia interlocutoria de 2° grado puesto
que sirve la para dictación de otra sentencia interlocutoria que será el mandamiento de ejecución y embargo.
3) Comparece desconociendo la firma o la deuda. La gestión preparatoria fracasa y termina.
4) No comparece. Si la no comparecencia se debe a caso fortuito o fuerza mayor, el citado podrá alegar la nulidad de
todo lo obrado en un plazo de 3 días desde que hubiera cesado el impedimento.
Atendida la gravedad que implica para el deudor no concurrir a la audiencia, la jurisprudencia ha atenuado los aspectos
procedimentales permitiendo que el deudor comparezca antes de la audiencia fijada, que evacúe la diligencia por escrito o
que comparezca en cualquier momento del día citado, y no sólo a la audiencia fijada.
De lo contrario, el ejecutante deberá presentar un escrito al tribunal solicitando que se tenga por preparada la vía ejecutiva.

CONFESIÓN COMO MEDIO DE PRUEBA CONFESIÓN COMO GESTIÓN PREPARATORIA


Su finalidad es acreditar hechos pertinentes, Su único fin es que se reconozca la deuda para preparar la
sustanciales y controvertidos. vía ejecutiva.
Puede ser espontánea o provocada. Siempre es provocada.
Para que se tenga por confeso al absolvente, es necesario Para hacer efectivo el apercibimiento basta con que el
que sea citado 2 veces a absolver posiciones. citado lo haya sido en una oportunidad.
El absolvente será notificado por cédula, junto con su El deudor debe ser citado personalmente.
mandatario.
Si la confesión o absolución fracasa, el hecho podrá ser Si fracasa, la gestión preparatoria termina sin un título
probado por otros medios de prueba. ejecutivo para el ejecutante.

La confrontación de títulos y cupones.


La gestión preparatoria consiste en confrontar el título con el libro talonario de donde se saca.

La notificación judicial de protesto de letras, pagarés o cheques.


Cuando los títulos no han sido firmados ante Notario o no se ha realizado el protesto personal, se requerirá llevar a cabo
esta gestión preparatoria.
El ejecutante debe presentar un escrito al tribunal solicitando que se notifique judicialmente el protesto a los
obligados, bajo el apercibimiento de tenerse por preparada la vía ejecutiva en caso de que no se oponga tacha de
falsedad a su firma, dentro de 3° día. En el mismo escrito, se debe acompañar copia del acta de protesto. La notificación
será personalmente o por el art. 44.

Actitudes del deudor:


1) No hace nada dentro del plazo de los 3 días. Se deberá presentar un segundo escrito al tribunal solicitando que se
certifique por el secretario la efectividad de que ha transcurrido el plazo sin que el deudor haya opuesto tacha de
falsedad. El sólo mérito de la certificación y sin necesidad de resolución alguna, se tendrá por preparada la
vía ejecutiva.
2) Comparece y opone tacha de falsedad. El deudor puede oponer la tacha en el momento de su notificación, caso
en que el receptor deberá dejar constancia de ello en el expediente. Si opone la tacha por escrito en el tribunal, se
da traslado al ejecutante y se genera un incidente. Normalmente, habrá que solicitar la concurrencia de un perito
calígrafo.
Si el tribunal resuelve que la firma es falsa, habrá fracasado la gestión preparatoria.
Si se acredita la autenticidad de la firma, el tribunal declarará este hecho pasando a constituir el documento un título
ejecutivo.

Tratándose del cheque, y una vez que el banco lo ha protestado, se abren dos vías: una civil, para el cobro del documento y
una penal, por el delito de giro doloso de cheques.

La avaluación.
Esta gestión preparatoria debe llevarse a cuando la obligación recae sobre una especie o cuerpo cierto que no se encuentra
en poder del deudor, o cuando se trata de una cantidad de un género determinado.
El ejecutante deberá presentar un escrito al tribunal acompañando el título y solicitando que se designe un perito para la
avaluación y proceder a la liquidación. El tribunal designará el perito sin que intervenga la voluntad de las partes; procede
a la avaluación y tanto ejecutante como ejecutado tendrán derecho a oponerse a ella, solicitando que se aumente o disminuya.
Una vez ejecutoriada la resolución del tribunal que apruebe la avaluación, el ejecutante podrá interponer la demanda
ejecutiva.

Notificación del título ejecutivo a los herederos.


En este caso, ocurre que el deudor fallece antes de iniciarse la ejecución; para proceder contra los herederos, será necesario
poner en conocimiento de éstos el título ejecutivo. La notificación es personal, o por el 44 o por avisos. Una vez notificado
el título, y transcurrido un plazo de 8 días desde la notificación podrán iniciar la demanda ejecutiva.

ACTUACIONES DEL CUADERNO PRINCIPAL.


Demanda ejecutiva > despacha mandamiento de ejecución y embargo (se abre cuaderno de apremio) > oposición del
demandado > sin oposición, el mandamiento de ejecución se convierte en sentencia definitiva. (tramitación continúa
en el cuaderno de apremio).
Demanda ejecutiva > despacha mandamiento de ejecución y embargo > oposición del demandado > habiendo
oposición, traslado al ejecutante > admisibles las excepciones, abre término probatorio > 10 días susceptibles de
ampliarse a solicitud del demandante > lista de testigos dentro de los primeros 5 días > observaciones a la prueba 6
días > citación para oir sentencia > fallo dentro de 10 días > sentencia absolutoria o condenatoria (de pago o de
remate).

El juicio ejecutivo podrá comenzar mediante la interposición de la demanda ejecutiva, cuando el acreedor posea un título
ejecutivo perfecto, o mediante una gestión preparatoria de la vía ejecutiva cuando no haya título ejecutivo o se cuente con
uno imperfecto.
Si comienza con demanda, deberá atenderse a las reglas de competencia absoluta y relativa y a las reglas sobre
distribución de causas.
Si comienza con gestión preparatoria, la demanda se presenta ante el tribunal que conoce de la gestión preparatoria.
El ejecutado al concurrir a las gestiones preparatorias no prorroga competencia.

Demanda Ejecutiva. Es el acto procesal por medio del cual el actor deduce su acción exhibiendo el título en que se funda.
La dda debe cumplir con los requisitos comunes a todo escrito y comunes a toda demanda y además expresar la especie o
cantidad líquida por la cual se pide el mandamiento o ejecución. La petición concreta de la demanda es que se despache
mandamiento de ejecución y embargo, a lo cual el tribunal accederá con el mérito de la demanda y el título.
Si el título se encuentra prescrito o faltan los requisitos de la obligación en cuanto a ser actualmente exigible y líquida, o no
contenga los 3 primeros arts. del 254 o no se ha constituido en forma el PP, el tribunal puede desachar la demanda de oficio.

Mandamiento de Ejecución y Embargo. Cumpliendo con todos los requisitos el tribunal ordena despachar mandamiento
de ejecución y embargo. “Despáchese”. Esta resolución que se dicta en el cuaderno ejecutivo, también inicia el cuaderno
de apremio.
La resolución “despáchese” es una verdadera autorden que se da el tribunal para la dictación de la resolución que
abre el cuaderno de apremio y ordena el requerimiento de pago al deudor.

Características del mandamiento:


1) Es una resolución judicial; debe por tanto, cumplir con todos los requisitos de las resoluciones judiciales: fecha,
lugar, firma del juez, autorización del ministro de fe.
2) Tiene su origen en la resolución “despáchese” con que se provee la demanda ejecutiva.
3) Es una sentencia interlocutoria de 2° grado, pues sirve de base para la dictación de una sentencia definitiva. Aún
cuando no se oponen excepciones por parte del deudor y se omite la sentencia definitiva, el mandamiento de
ejecución y embargo se convierte procesalemte en la sentencia final del juicio.
De ser denegado el mandamiento de ejecución y embargo, el ejecutante puede apelar. De acogerse el mandamiento, el
ejecutado áun no tiene legitimación para intervenir el procedimiento, y no puede apelar de ella.

Menciones del mandamiento de ejecución y embargo:


Menciones esenciales:
1º. La orden de requerir de pago al deudor por el capital, intereses y costas.
2º. La orden de embargar bienes al deudor en cantidad suficiente para cubrir el capital, intereses y costas, si éste no
paga en el acto del requerimiento.
3º. La designación de un depositario provisional. La ley permite que se designe depositario al mismo deudor,
resguardando al ejecutante con el tipo penal de depositario alzado.

Menciones de la naturaleza:
1º. Designación de los bienes sobre los cuales debe recaer el embargo, lo que deberá haber hecho el propio
ejecutante en su demanda. Es esencial, cuando se persigue la ejecución sobre un cuerpo cierto que está en poder del
deudor.
2º. Solicitud del auxilio de la fuerza pública. El tribunal no puede decretarla de oficio.

Requerimiento de Pago. En el juicio ejecutivo, la relación procesal se perfecciona por el requerimiento de pago en que al
demandado deberá hacérsele entrega de:
 Copia de la demanda ejecutiva.
 Providencia que recayó en la demanda. "despáchese”
 Mandamiento de ejecución y embargo.

Se trata de una notificación requerimiento, a través de ella se persigue que el deudor pague la deuda, y en el evento de
que éste no lo haga, proseguirá la tramitación del juicio ejecutivo mediante el embargo de bienes en cantidad suficiente
para cubrir la deuda, intereses y costas.

La forma de notificación dependerá de cómo se ha iniciado el juicio ejecutivo:


1) El juicio se ha iniciado por demanda ejecutiva.
La notificación, tratándose de la primera gestión, debe hacerse personalmente.
Si la notificación es personal, el requerimiento también debe hacerse personalmente. Esto implica que el requerimiento debe
hacerse a la persona del deudor, y no a su mandatario, mediante la notificación personal en persona.
El requerimiento de pago no puede hacerse en público, y si la demanda se ha notificado en un lugar de libre acceso público,
el receptor deberá entregarle una citación para practicar el requerimiento; si no concurre a esta citación, se hace el
embargo inmediatamente y sin más trámite.

Si la notificación se realiza por medio de la notificación del 44, el requerimiento se hará mediante “cédula de espera”. El
receptor dejará copia de la demanda ejecutiva, su proveído y copia del mandamiento a cualquier persona adulta o las fijará
en la puerta, además de una citación para que concurra a sus oficinas, a fin de practicar el requerimiento.

El lugar donde se practica el requerimiento de pago es fundamental puesto que de ello dependerá el mayor o menor
plazo del deudor para oponer excepciones. Si el requerimiento de pago se realiza en rebeldía del demandado, se
entenderá haber sido practicado en la oficina del receptor.

La notificación ficta, aquella que se produce cuando una parte solicita la nulidad de una notificación y se le tiene por
notificado por el solo ministerio de la ley desde que se notifica la resolución que acoge dicha nulidad, no recibe aplicación
en el requerimiento de pago. Es decir, podría tenerse como notificada fictamente la demanda pero el requerimiento es una
diligencia que debe ser practicada por ministro de fe y que debe cumplir con las formalidades legales.
2) El juicio se ha iniciado por gestión preparatoria.
En este caso, no procede la notificación personal ni con cédula de espera, puesto que no se trata de la primera gestión.
La notificación de la demanda ejecutiva y el requerimiento de pago se hará por cédula, si el demandado designó
domicilio. Si no lo hizo, se le notifica por el Estado Diario.

Frente al requerimiento de pago, el ejecutado puede:


1. PAGAR EN EL ACTO DEL REQUERIMIENTO. En este caso, el juicio termina.
2. NO PAGAR. Ello da lugar a que se proceda al embargo.
A contar de la fecha del requerimiento, comienza a correr el plazo para que el ejecutado deduzca las oposiones que
establece la ley.

Oposición de excepciones. Dado el carácter especial del juicio ejecutivo el plazo de oposición es más breve y las causales
se encuentran taxativamente señaladas, puesto que el título ejecutivo goza de una presunción de autenticidad.

El plazo comienza a correr desde el día del requerimiento de pago (no desde la notificación). El escrito se llama
oposición de excepciones (no es una contestación a la demanda) y comprende tanto las dilatorias como las perentorias.
Si no opone excepciones, el mandamiento hace las veces de sentencia continuándose la tramitación en el cuaderno de
apremio.

Plazo para oponerlas. Se trata de un plazo fatal e individual. Distinguiendo el lugar en el que fue requerido de pago.
 Si el requerimiento se realiza en la comuna asiento del tribunal: 4 días.
 Si el requerimiento se realiza fuera de la comuna asiento, pero dentro del territorio jurisdiccional. 4 días + 4
días.
 Si el requerimiento se realiza fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, dentro del territorio de la
República: el requerimiento se realiza por exhorto y el ejecutado tendrá la alternativa:
a. El ejecutado puede oponer las excepciones ante el tribunal exhortado, para lo cual tendrá un plazo de 4 u 8 días,
dependiendo si el requerimiento se efectuó dentro o fuera de la comuna asiento del tribunal exhortado.
b. El ejecutado puede oponer las excepciones ante el tribunal exhortante en el plazo fatal de 8 días + Tabla de
emplazamiento.
 Si el requerimiento se efectúa fuera del territorio de la República: 8 días + tabla de emplazamiento.
La ley impone al receptor la obligación de hacer saber al deudor cuál es el plazo que tiene para oponer excepciones en el
momento del requerimiento; si no lo realiza, se hará responsable de los perjuicios, sin que se invalide el requerimiento.

Requisitos formales del escrito de oposición:


1. El demandado debe oponer todas sus excepciones en el mismo escrito. Si se presentan después, no serán admitidas
a tramitación por haber precluído la facultad.
2. El escrito de oposición sólo puede contener aquellas excepciones contempladas en el 464 CPC. Las excepciones
son exclusivamente las que señala el 464, no hay alegaciones o defensas.
3. En el escrito debe expresar con claridad los hechos y medios de prueba de que intente valerse, no requiere
nombrar los testigos y se ha fallado que cumple con el requisito de señalar los medios de prueba, aquel escrito que
señala que hará uso de todos los medios legales.

Sólo puede oponer las excepciones contempladas en el art 464 del CPC.
Excepciones Dilatorias:
1. Incompetencia del tribunal. El ejecutado no prorroga la competencia por el hecho de comparecer a las gestiones
preparatorias de la vía ejecutiva; deducida la excepción de incompetencia, el tribunal puede pronunciarse sobre ella
desde luego, o reservarla para sentencia definitiva.
2. Falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparezca a su nombre.
3. Litis pendencia ante tribunal competente. Requiere concurrencia de la triple identidad y que el juicio pendiente
haya sido incoado por el ejecutante.
4. Ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en el modo de formular la demanda. La excepción sólo será
acogida cuando se justifica en hechos graves y trascendentes.
Excepciones Perentorias:
5. Beneficio de excusión o caducidad de la fianza. El beneficio de excusión es el derecho del fiador demandado para
exigir que antes de proceder en su contra, se persiga al deudor principal. La caducidad de la fianza se entiende como
sinónimo de extinción de la misma por los medios señalados en el CC (relevo, extinción de la acción principal, etc.)
6. Falsedad del título. Es decir, el título no ha sido otorgado por las personas que aparecen en él o no ha sido otorgado
en la forma que se indica.
7. Falta de alguno de los requisitos o condiciones para que el título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente o
en relación al ddo. Este numeral permite la inclusión de diversas situaciones, como si no hizo perfecta la cesión
de créditos, si no se ha hecho la notificación a los herederos, etc.
8. Exceso de avalúo respecto de la especie que no exista en poder del deudor o sobre cantidad líquida de un
género determinado.
9. Pago de la deuda.
10. Remisión de la deuda.
11. Concesión de esperas o prorroga de plazo.
12. Novación.
13. Compensación.
14. Nulidad de la obligación.
15. Perdida de la cosa debida.
16. Transacción.
17. Prescripción de la deuda o de la acción ejecutiva. La prescripción de la deuda ataca el derecho personal a exigir
su cobro, y si es aceptada, impide que ella pueda cobrarse. Si se opone la extinción de la prescripción ejecutiva, aún
puede hacerse valer como acción ordinaria en procedimiento declarativo, sumario u ordinario.
18. Cosa juzgada.
Pueden referirse a toda la deuda o a una parte de ella.

Contestación de las excepciones. Se da traslado al demandante por un plazo de 4 días. No admite aumento. No procede el
llamado obligatorio a conciliación.
Declaración sobre admisibilidad de las excepciones. El tribunal verifica que se hayan opuesto en forma. Si las estima
inadmisibles o no considera necesaria la rendición de pruebas, dictará sentencia (previa citación a oír sentencia aunque el
466 no lo señale). Si estima que se ha dado cumplimiento a los requisitos formales y estime necesario rendir prueba para
acreditar los hechos en que éstas se fundan, abrirá un término probatorio.
Recepción de la causa a prueba. Se dicta resolución determinando los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos,
relacionados únicamente con las excepciones opuestas. La misma puede señalar la oportunidad para recibir la prueba
testimonial. Se notificara por cédula a las partes.

Término probatorio. Desde la última notificación por cédula practicada a las partes o desde la notificación por el E Diario
desde la resolución que resuelve la última reposición deducida en contra del auto de prueba. La carga de la prueba en las
excepciones corresponde al ejecutado.
Clases de término probatorio.
- Ordinario. 10 días ampliable, hasta por 10 más a petición del acreedor. La ampliación debe solicitarla antes
de vencido el plazo y corre sin interrupción después de él. Art 468.
- Extraordinario. Procede por acuerdo de ambas partes y tiene una duración por el término de días que acuerden.
Art 468. No hay término para rendir fuera del territorio jurisdiccional.
- Especial. No hay norma especial, aplicándose las del juicio ordinario, los que en general se conceden para el
caso de entorpecimientos. Art 339.
La lista de testigos debe presentarse dentro de los primeros 5 dias del probatorio, y la prueba se rendirá igual que el juicio
ordinario.

Observaciones a la prueba. Vencido el TP, las partes tienen 6 días para efectuarlas por escrito.
Citación para oír sentencia. Vencido el término de observaciones, y sin más trámite, el tribunal citará a las partes para oir
sentencia.
Sentencia. Plazo de 10 días desde que queda concluido el debate. Esto es desde, la citación a oír sentencia, o cumplida la
MMR, con el tope de 20 días que establece el art 159.
Medidas para mejor resolver. Se aplican las normas comunes a todo procedimiento. Solo dentro del plazo para dictar
sentencia.
Costas. Si la sentencia ordena seguir la ejecución se condena en costas al ejecutado y de lo contrario, es decir, si se dicta
sentencia absolutoria, se condena en costas al ejecutante. Si se admiten sólo en parte, se distribuyen proporcionalmente,
pero pueden imponerse todas al ejecutado si a juicio del tribunal hay motivo fundado. Las costas gozan de preferencia
sobre el crédito mismo. Atendido que el pronunciamiento sobre costas no es parte de la sentencia definitiva, sino una
interlocutoria inserta dentro de una definitiva no es procedente el recurso de casación.

Clases de sentencias.
La sentencia debe fallar todas las excepciones que haya opuesto el demandado. La sentencia del juicio ejecutivo puede ser:
- Absolutoria. Acoge una o más excepciones, rechaza la dda ejecutiva y ordena alzar el embargo.
- Condenatoria. Rechaza todas las excepciones, acoge la dda ejecutiva y ordena continuar la ejecución. Ésta
puede ser:
 De Pago. La sentencia da lugar a la ejecución cuando el embargo ha recaído en la espeice o cuerpo
cierto debida o en una cantidad de dinero. En este caso no es necesario practicar trámite alguno para
realizar los bienes.
 De Remate. La sentencia da lugar a la ejecución cuando el embargo ha recaído en especies distintas
a la debida o sobre bienes que no sean dinero.

Importancia de la diferencia entre la sentencia de pago y de remate


SENTENCIA DE PAGO SENTENCIA DE REMATE
La sentencia puede cumplirse sólo una vez que se La sentencia de remate puede cumplirse una vez que se
encuentre ejecutoriada, por haberse fallado el recurso encuentre notificada, pero no podrá hacerse pago al
de apelación interpuesto por el ejecutado. ejecutante sino una vez que ésta no se encuentre
Excepcionalmente, el ejecutante podrá solicitar que se ejecutoriada.
ejecute la sentencia existiendo apelación pendiente, La apelación de la sentencia definitiva por tanto no
siempre que se caucionen los resultados del recurso. suspende la tramitación en el cuaderno de apremio, en
cuanto a la realización de los bienes embargados sino hasta
el pago al ejecutante.
El cumplimiento de la sentencia de pago es casi Es necesario recurrir a un procedimiento que permita
automático, pues no es necesario ningún otro trámite reducir a dinero los bienes embargados, que el CPC
que no sea la liquidación del crédito y de las costas. denomina “Procedimiento de Apremio”.
La liquidación de las costas se realiza una vez dictada la La liquidación de las costas se realiza una vez que se han
sentencia y gozan de preferencia por sobre el monto del realizado los bienes embargados.
crédito.

Recursos que proceden contra la sentencia defintiva del juicio ejecutivo:


1º. Recurso de rectificación, aclaración o enmienda. Suspende los trámites del juicio o la ejecución de la sentencia,
pero no suspende el plazo para interponer el recurso de apelación.
2º. Recurso de apelación. El tribunal de alzada sólo podrá pronunciarse sobre las excepciones que se hicieron valer en
primera instancia; ya señalamos que el recurso de apelación interpuesto por el ejecutado, suspenderá o no el
procedimiento dependiendo de si se trata de una sentencia de pago o de remate.
El recurso de apelación interpuesto por el ejecutante se concede en ambos efectos.
3º. Recursos de Casación en forma y fondo. Por regla general, el recurso de casación no suspende la ejecución del fallo,
salvo que su cumplimiento haga imposible llevar a efecto lo que se dicte si se acoge el recurso. No procede el
recurso de casación en el fondo, por encontrarnos ante una sentencia apelable.
4º. Recurso de Queja. No procede por la procedencia de recursos ordinarios y extraordinarios.

La cosa juzgada en juicio ejecutivo.


La sentencia definitiva dictada en juicio ejecutivo, una vez firme y ejecutoriada, produce acción y excepción de cosa juzgada
en cualquier otro procedimiento en que se vuelva a discutir un asunto en que concurra la triple identidad. Pero la cosa
juzgada en el juicio ejecutivo, tiene efectos particulares, pues las normas sobre cosa juzgada en juicio ejecutivo, admiten
algunas excepciones, como lo son, la renovación de la acción ejecutiva y la reserva de derechos (acciones y excepciones).

La sentencia recaída en el juicio ejecutivo produce cosa juzgada respecto de cualquiera otro juicio ejecutivo, con
excepción de la RENOVACIÓN DE LA ACCIÓN EJECUTIVA. El mismo efecto debe atribuírsele al mandamiento de
ejecución cuando el ejecutado no opuso excepciones, puesto que obra como sentencia definitiva. Se trata de un caso de
cosa juzgada formal, puesto que posibilita la renovación de la acción ejecutiva en otro juicio ejecutivo posterior por
adolecer el título de defectos formales.

La sentencia recaída en el juicio ejecutiva produce cosa juzgada en juicio ordinario, con excepción de la RESERVA
DE ACCIONES Y EXCEPCIONES que pueden solicitar tanto el demandante como el demandado. Se trata de un
caso de cosa juzgada material, puesto que no puede aceptarse prueba alguna encaminada a alterar lo resuelto en
juicio ejecutivo anterior.

Renovación de la acción ejecutiva. Se trata de una excepción a la cosa juzgada que produce la sentencia en juicio ejecutivo,
donde a pesar de ser acogida una excepción del demandado persiste la opción de volver a demandar ejecutivamente.
Las excepciones que posibilitan esta renovación son:
 Incompetencia del tribunal.
 Incapacidad.
 Ineptitud del libelo.
 Falta de oportunidad en la ejecución, entendido como obligación no actualmente exigible.
El ejecutante puede iniciar otro juicio una vez subsanada la causal y es justo el establecimiento de esta institución, ya que
el rechazo se produce sólo por aspectos formales sin afectar el fondo de la acción deducida; sería injusto que por un error
del demandante perdiera la oportunidad de poder ejecutar al deudor.
La renovación de la acción ejecutiva opera por el sólo ministerio de la ley, a diferencia de lo que ocurre con la reserva
de derechos y excepciones que deben ser solicitada por las partes y concedida por el tribunal.

Reserva de acciones y excepciones. Es la facultad que la ley concede a las partes, para que puedan deducir el derecho
reservado en juicio ordinario y dentro del plazo que la ley señala. Compete tanto al ejecutante como al ejecutado (reserva
de acciones o excepciones). Procedente sólo para hacerlas valer más tarde en procedimiento ordinario y las partes deben
solicitarla.
 Reserva de acciones. Ejecutante. En dos oportunidades.
o En el plazo para contestar las excepciones (4 días), puede desistirse de la dda ejecutiva con reserva de su derecho
a entablar acción ordinaria sobre los mismos puntos. Con este desistimiento perderá el derecho para deducir nueva acción
ejecutiva, quedando sin efecto el embargo y demás resoluciones dictadas
RESERVA DE ACCIONES DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA
Sólo puede hacerse valer en el escrito de contestación a Puede hacerse valer en cualquier estado del juicio.
las excepciones (4 días).
Deja a salvo la acción para interponerse en JUICIO No deja a salvo acción alguna, extinguiendo por tanto,
ORDINARIO posterior. todas las acciones y pretensiones hechas valer por el
demandante.
El tribunal deberá dar lugar de plano a la solicitud de El incidente de desistimiento de la demanda debe tramitarse
reserva. de acuerdo al procedimiento incidental (traslado 3 días).
La ley no señala plazo para ddar en juicio orinario, teniendo como plazo tácito el de la prescripción extintiva.

o Antes de dictarse sentencia (hasta la citación para oír sentencia), tanto el ejecutante como el ejecutado pueden
solicitarlo y el tribunal lo declarará así, siempre que existan motivos calificados para ello.
La declaración de la reserva de acciones se efectúa en la sentencia, en el evento de que la dda sea rechazada, (de no ser así,
tendría decisiones contradictorias).
Plazo. Debe demandar en 15 días, desde que se le notifique la stcia, so pena de no ser admitida después.

 Reserva de excepciones. Ejecutado. También dos oportunidades:


o Al deducir oposición a la ejecución. El ejecutado en la misma oposición a la ejecución, debe señalar que no tiene
los medios de justificar su oposición en el término de prueba, pidiendo que no se haga pago al acreedor, sin que caucione
previamente las resultas del juicio ordinario que iniciará. El tribunal dictará sentencia definitiva de pago o remate, y accederá
a la reserva de derechos y caución de perdida. Para ello el demandado deberá señalar en su escrito de oposición, las
excepciones que opone y que se reserva sin necesidad de indicar los hechos en los que se fundamenta ni los medios de
prueba con los que intentará valerse.
Efectos de la reserva de excepciones:
 El ejecutado puede iniciar un juicio ordinario ejercitando como acción, las mismas excepciones que haya
opuesto en el juicio ejecutivo.
 No se procederá a ejecutar la sentencia de pago o remate dictada en el juicio si el ejecutante no rinde caución
de resultas.
Plazo. El ejecutado debe ddar en el plazo de 15 días, si no lo hace, se procederá a ejecutar la stcia, sin previa caución o
queda cancelada la caución si se había solicitado. Es uno de los casos que se cita como demandas forzadas.

o Antes de dictarse sentencia. (hasta la citación para oír sentencia), tanto el ejecutante como el ejecutado pueden
solicitarlo y el tribunal lo declarará así, siempre que existan motivos calificados para ello.
La declaración de la reserva de acciones se efectúa en la sentencia, en el evento de que la dda sea rechazada, (de no ser así,
tendría decisiones contradictorias).
Plazo. Debe demandar en 15 días, desde que se le notifique la stcia, so pena de no ser admitida después.

ACTUACIONES DEL CUADERNO DE APREMIO.


Mandamiento de ejecución y embargo > requerimiento de pago > embargo para el caso de que el deudor no haya
pagado en el acto del requerimiento > designación de depositario provisional (si no recae en la persona del deudor)
> administración de los bienes > si se trata de bienes muebles, se designa martillero y se retiran los bienes > si se
trata de bienes inmuebles: tasación, bases del remate, día y hora para la subasta, publicación de avisos > remate y
acta > consignación del precio > escritura de venta en remate (si procede) > liquidación del crédito y tasación de
costas > solicitud de giro de cheque a favor del ejecutante.
En el cuaderno de apremio se contienen todas las diligencias que permitirán al ejecutante obtener el cumplimiento
compulsivo de la obligación en el patrimonio de su deudor.

Mandamiento de ejecución. Es la orden escrita emanada del tribunal de requerir de pago al deudor y embargarle bienes
suficientes en caso de que no pague en el acto del requerimiento. Es el proveído a la dda ejecutiva y se materializa por un
“Despáchese”. Comienza a tramitarse cuando el ejecutado no paga la deuda en el acto del requerimiento, pues en dicho
acto, el receptor embargará bienes suficientes del deudor para asegurar el resultado del juicio.
En caso de que el ejecutado oponga excepciones en el cuaderno ejecutivo, se suspende la tramitación del cuaderno
de apremio a partir del embargo, y sólo pueden realizarse los trámites tendientes a la realización de los bienes
embargados una vez que se haya dictado sentencia condenatoria de remate en el cuaderno ejecutivo.
Embargo. Consiste en la aprehensión real o simbólica de uno o más bienes del deudor, previa orden de autoridad
competente, ejecutado por un ministro de fe, con el objeto de pagar con dichos bienes al acreedor o realizarlos y pagarle a
éste último con su producto. El embargo es una actuación compleja, que se perfecciona por medio de esta entrega real o
simbólica al depositario que se designe.

El embargo, junto con las medidas precautorias son providencias cautelares, pues también sirve para asegurar el resultado
práctico de la ejecución forzada, impidiendo la dispersión de los bienes.

Características del Embargo:


a. Es un acto de autoridad, puesto que lo decreta un juez y lo practica un receptor judicial, asesorado por la fuerza
pública si ello es necesario.
b. Es un acto material, ya que se entiende efectuado por la entrega real o simbólica de los bienes embargados al
depositario que se designa.
c. Es un acto de consecuencia jurídicas puesto que excluye del comercio humano a los bienes embargados para
realizarlos y con su producto, pagar al acreedor.

Bienes embargables. La RG está dada por el derecho de prenda o garantía general de los acreedores, según el cual el
acreedor puede perseguir su crédito en todos los bienes del deudor, sean raíces o muebles, presentes o futuros, salvo
aquellos que la ley declara inembargables. Estos bienes se han designado a fin de no dejar al deudor en condiciones
precarias de subsistencia. El art 445 CPC y 1618 CC señala cuales son los bienes inembargables:
 Sueldos, gratificaciones y las pensiones de gracia, jubilación, retiro y montepío que paga el Estado y las
Municipalidades. En el caso de que se trate de deudas que provienen de alimentos, podrá embargársele
hasta el 50% de las prestaciones que reciba el alimentante.
 Remuneraciones de empleados y obreros de la forma que señale el CTrab.
 Pensiones alimenticias forzosas.
 Rentas periódicas necesarias para la subsistencia del deudor, de cónyuge e hijos que vivan con él y a sus
expensas.
 Fondos que gocen de éste beneficio, de conformidad a la Ley de Bancos.
 Póliza de seguro de vida y sumas que pague el asegurador. Será embargable el valor de las primas pagadas
por el que tomó la póliza.
 Sumas que se paguen a empresarios de obras públicas durante la ejecución de sus trabajos.
 Bien raíz familiar siempre que no tenga avalúo superior a 50 UTM o que se trate de vivienda de emergencia,
incluyendo los enseres de la misma. No se aplicará a los juicios en que sea parte el Fisco, Cajas de Previsión
y organismos regidos por el MINVU.
 Libros relativos a la profesión del deudor, hasta 50 UTM y a elección del mismo.
 Maquina o instrumentos para la enseñanza de alguna ciencia o arte hasta 50 UTM.
 Uniformes y equipos de los militares.
 Objetos indispensables para el ejercicio de su arte u oficio en el caso de los artistas, artesanos y obreros, los
aperos, animales de labor y material de cultivo necesarios para el agricultor, hasta 50 UTM.
 Utensilios caseros, cocina, alimentos y combustible necesario, hasta el consumo necesario de la familia por
un mes.
 Objetos que el deudor posee fiduciariamente.
 Derechos personalísimos.
 Bienes donados o legados con la expresión de no embargables.
 Bienes destinados a un servicio que no pueda paralizarse.
 Demás prohibidos por leyes especiales.

Si alguno de estos bienes es embargado, el ejecutado podrá impetrar el incidente de exclusión del embargo.
El embargo se lleva a cabo por un receptor, dando cumplimiento a la orden del tribunal, contenida en el mandamiento de
ejecución y embargo, con el auxilio de la fuerza pública si es necesario.

Personas que pueden señalar bienes para el embargo.


- Acreedor. En la demanda o en la diligencia del embargo.
- Deudor. Si el acreedor no designa.
- Receptor Judicial. A falta de designación los señalará el Mfe
El embargo recaerá en los bienes del ejecutado, siguiendo este orden:
1º. El embargo recaerá sobre el cuerpo cierto designado en el mandamiento.
2º. El embargo recaerá sobre los bienes que el ejecutante haya señalado en su demanda o en el acto del embargo.
3º. Si el ejecutante no señala bienes, el embargo recaerá en los bienes que indica el deudor.
4º. Si ni ejecutante ni deudor han señalado bienes sobre los que debe recaer el embargo, el receptor procederá a
embargar bienes en el orden siguiente:
 Dinero.
 Otros bienes muebles.
 Bienes raíces o d° constituidos en ellos. Debe inscribirse para que produzca efecto respecto de 3°.
 Salarios y pensiones. El art 57 del CTrab señala que las remuneraciones son inembargables, salvo lo
que exceda a las 56 UF. En tanto el estatuto administrativo, permite el embargo de hasta un 50% de la
remuneración de los funcionarios públicos, por concepto de alimentos o requerimientos del Fisco o de
la Institución a la que pertenezca por falta a sus obligaciones funcionarias.

Como se efectúa el embargo. Tratándose de una actuación judicial, el embargo debe cumplir con una serie de requisitos:
1. Debe realizarse en días y horas hábiles, no obstante, poder solicitar habilitación de día y hora. Respecto al
lugar donde debe practicarse el embargo, las normas del CPC establecen que éste debe realizarse en el lugar donde
se encuentran ubicadas las especies.
2. El embargo debe practicarse previa notificación del mandamiento, puesto que se condiciona a la actitud del
deudor una vez requerido de pago. Sin perjuicio de ello, y con el objeto de asegurar las resultas de la acción, es
posible solicitar una medida precautoria de prohibir la celebración de actos y contratos, lo que el tribunal concederá
siempre que existan motivos graves y calificados, determinando el monto de los bienes y rindiendo caución
suficiente el ejecutante.
3. De la diligencia debe levantarse un acta, suscrita por el ministro de fe, depositario, acreedor o deudor si
concurren al acto y desean firmar. El acta contendrá:
- Lugar, fecha y hora en que se trabó en que se trabó el embargo.
- Expresión detallada de los bienes embargados.
- Indicación de haber sido necesario auxilio de la fuerza pública, identificando a los funcionarios.
- Constancia de alegaciones efectuadas por terceros indicando calidad de dueño o poseedor del bien embargado.
- Respecto de bienes muebles se indica especie, calidad y estado de conservación y cualquier otro antecedente
para su especificación.
- Los inmuebles se individualizan por su ubicación y datos del registro conservatorio.
- En el acta debe expresarse que los bienes se han entregado real o simbólicamente al depositario provisional.
Es un requisito esencial del embargo, puesto que se perfecciona a través de esta entrega y permite configurar el
tipo penal de depositario alzado.
4. El ministro de fe debe mandar carta certificada al ejecutado comunicándole el embargo, sin que su omisión
afecte la validez del acto. Dentro de los 2 días siguientes. El ministro de fe deberá responder de los perjuicios que
esta omisión produzca.
5. Efectuado el embargo, el receptor deberá entregar inmediatamente el acta al secretario del tribunal, quien
pondrá testimonio del día en que la recibe. Se incorpora en el cuaderno de apremio, y en el principal se deja
constancia del día en que se practicó.
Efectos del embargo.
A. En cuanto al bien embargado: de acuerdo a las normas del CC hay objeto ilícito en la enajenación que han sido
embargadas por orden judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ella.
Para que el embargo surta efectos respecto de terceros, el CPC dispone que si el embargo recae sobre bienes raíces o sobre
derechos reales constituidos en ellos, no producirá efecto alguno legal respecto de terceros sino desde la fecha en que
se inscriba en el respectivo registro.
Para ello, el receptor debe requerir inmediatamente su inscripción y firmará con el CBR y retirará la diligencia en el plazo
de 24 horas. A falta de norma expresa sobre los bienes muebles, se ha señalado que produce efectos desde terceros desde
que tengan conocimiento del embargo, pero el demandado será responsable de fraude si es que ha procedido ha sabiendas.

B. En cuanto al dueño del bien: el embargo no priva al dueño de su dominio, sino que limita su facultad de
disposición. Cuando el cargo de depositario recaiga en una persona distinta del deudor, se priva al dueño incluso
de las facultades de uso y goce, sin perder su derecho de dominio.

C. Efectos respecto de los demás acreedores: el embargo no es una causal de preferencia para el pago y si existen
más acreedores, el pago con el producto del bien embargado deberá seguir las normas de prelación de créditos del
CC. El derecho legal de retención otorgado como medida precautoria, si da preferencia de la 2da clase.

El Reembargo: el embargo que se traba sobre un determinado bien no impide que con posterioridad se traben otros embargos
sobre el mismo bien. Si de los muchos acreedores que un deudor tiene, uno de ellos más diligente que los demás, ha trabado
embargo sobre un bien, los demás deberán iniciar acciones en contra del ejecutado para obtener su pago:
 Puede comparecer en el juicio iniciado por el acreedor diligente para interponer las correspondientes tercerías de
prelación o de pago, según corresponda.
 Puede solicitar al tribunal ante el cual solicita la ejecución que oficie al juez que decretó el primer embargo para
que no se pague al primer acreedor en tanto no se haya caucionado su crédito.
El tribunal que procede a la pública subasta de bienes reembargados, oficia a los tribunales que han ordenado embargos,
para que autoricen la enajenación.

Situaciones que pueden producirse respecto del embargo o Incidentes del Embargo.
I. EXCLUSIÓN DEL EMBARGO. Es la facultad que tiene el ejecutado para solicitar que se alce o se deje sin efecto
el embargo que hubiera recaído en bienes que la ley declara inembargables. Se tramita como incidente.

II. AMPLIACIÓN DEL EMBARGO. Es la facultad que tiene el ejecutante para que se incorporen nuevos bienes
embargados, cuando los ya embargados resulten insuficientes para cubrir el capital, las costas y los intereses. Para
establecer los casos en que es procedente la ampliación del embargo, se establecen las siguientes situaciones:
a. La ley deja a criterio del tribunal la concesión de la ampliación cuando el acreedor lo solicita en cualquier estado
del juicio, siempre que haya justo motivo de temer que los bienes embargados no basten para cubrir la deuda y las costas.
b. La ley señala que los motivos serán suficientes para conceder la ampliación cuando el embargo haya recaído sobre
bienes difíciles de realizar y cuando se haya introducido cualquier tipo de tercería sobre los bienes embargados.

Si la ampliación del embargo se solicita después de que se haya dictado sentencia definitiva no será necesario el
pronunciamiento de una nueva sentencia, sino que la resolución que recae sobre la amplicación, acogiéndola, será por sí
sola título suficiente para embargar nuevos bienes.

III. REDUCCIÓN DEL EMBARGO. Es la facultad que tiene el ejecutado para solicitar el alzamiento del embargo
en determinados bienes que se consideran excesivos para asegurar el cumplimieto de la obligación en capital,
intereses y costas. El embargo debe recaer en los bienes necesarios y suficientes. No se estableció tramitación
especial, por lo que se aplica la de los incidentes.
IV. SUSTITUCIÓN DEL EMBARGO. Es la facultad del ejecutado para solicitar el reemplazo de los bienes
embargados por dinero. Esta institución opera con las siguientes limitaciones:
 La sustitución sólo puede hacerse por dinero.
 No opera cuando el embargo ha recaído sobre la especie debida.
El deudor podrá solicitarlo en cualquier estado del juicio y debe hacer presente que la suma de dinero tiene por objeto
sustituir el o los bienes embargados y no pagar la deuda, ya que si no lo señala el dinero se tendrá como constitutivo de
la cesación del embargo y tomándose como un desistimiento de las excepciones opuestas.

V. CESACIÓN DEL EMBARGO. Es la facultad del ejecutado para depositar en la cuenta corriente del tribunal el
dinero equivalente a la obligación que se demanda, con el objeto de que se deje sin efecto el embargo que hubiera
recaído en bienes de su patrimonio, poniendo fin al juicio ejecutivo.
El demandado podrá hacerlo en cualquier estado del juicio antes del remate.

Todas estas instituciones se tramitan como incidentes en el cuaderno de apremio y nunca van a paralizar el cuaderno
ejecutivo o principal.

Entrega de los bienes al depositario. Como hemos señalado, el embargo se perfecciona con la entrega al depositario
provisional, quien deberá entregar esos bienes al depositario definitivo que las partes designen, o a falta de acuerdo, el
tribunal. En la práctica, los tribunales no designan depositarios definitivos, sino que sólo designan como depositario
provisional al deudor. Si los bienes están en distintos territorios jurisdiccionales pueden designarse varios depositarios.

En ciertas ocasiones por la naturaleza de la cosa, los bienes no se entregan al depositario:


 Si el embargo recae sobre dinero o joyas, el deposito debe hacerse en alguna oficina del Banco Estado.
 Si el embargo recae sobre menaje de la casa habitación del deudor, el embargo se entiende hecho permaneciendo
las especies en poder del deudor en carácter de depositario, previo inventario y tasación.
 Si el embargo recae sobre una empresa o establecimiento mercantil o industrial, o en las utilidades de éstas, el
depositario tendrá las facultades y deberes de un interventor.
 Cuando la cosa embargada se encuentra en poder de un tercero que se opone a entregarla alegando el derecho a
gozarla a otro título que el dueño, no se alterará este goce hasta el momento de la enajeción, y sin perjuicio de los
derechos de este tercero para seguir gozándola aun después de su enajenación.

Administración de los Bienes Embargados. Corresponde por regla general, al depositario provisional que se designa.
Debemos recordar que el depositario provisional ejerce su cargo hasta que es nombrado el depositario definitivo, que debe
ser nombrado de común acuerdo por las partes, y a falta de acuerdo, por el tribunal. En la práctica no se designa depositario
definitivo.

El depositario es la persona encargada de la administración de los bienes embargados, pues con el embargo el deudor pierde
su administración. Para la administración de los bienes, el depositario cuenta con las facultades de conservación, explotación
y reparación de los bienes que han sido puestos a su cuidado. El mero depósito no confiere al depositario la facultad de
usar la cosa.
Excepcionalmente, el depositario tendrá la facultad de disposición cuando se trate de bienes muebles corruptibles. En este
caso, el depositario previa autorización del tribunal venderá sin previa tasación los bienes muebles sujetos a corrupción,
susceptibles de próximo deterioro, o cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.
El depositario debe rendir cuenta de sus gestiones y las partes tienen un plazo de 6 días para examinarlas.

Procedimiento de Apremio o realización de los bienes embargados. Realizar los bienes embargados, significa venderlos
para pagar con su producto al acreedor. La realización será distinta, dependiendo:
 Bienes que no requieran tasación previa.
o Susceptibles de ser vendidos en martillo. Al mejor postor y por el martillero designado por el
tribunal. En la práctica, la designación del martillero se solicita conjuntamente con el retiro de
especies, solicitando que se faculte al martillero para fijar la fecha del remate y el número de avisos
que estime necesario para dar publicidad al remate. En un otrosí, puede solicitarse el auxilio de la
fuerza pública si el ejecutado se opone al retiro.
No es posible que se efectúe en forma simultáneamente el embargo y el retiro de los bienes: el retiro de las especies
no podrá decretarse sino hasta transcurridos 10 días desde la fecha de la traba del embargo, a menos que el juez, por
resolución fundada, ordene otra cosa (455 CPC).
o Sujetos a corrupción o susceptibles de próximo deterioro o de difícil conservación. La venta
la efectúa el depositario, en la forma más conveniente y con autorización judicial.
o Efectos de comercio realizables en el acto. Valores mobiliarios que pueden venderse de inmediato
por tener una cotización y compradores.
En caso que el ejecutante tenga interés en adjudicarse el bien que se remata con cargo a su crédito, deberá presentar
un escrito al tribunal solicitando autorización para participar en el remate oficiándose al martillero designado.

 Bienes que requieran tasación previa. Se venden en pública subasta, ante el tribunal que conoce de la
ejecución, o ante el tribunal dentro de cuyo territorio se encuentren los bienes.
Los bienes que requieren tasación previa son todos los inmuebles y los muebles no comprendidos en las situaciones
anteriores.

Las etapas que establece el CPC para la subasta pública de los inmuebles en el juicio ejecutivo son: tasación, fijación de día
y hora para la subasta, bases del remate, purga de hipotecas, autorización para enajenar bien raíz embargado, publicación
de avisos, subasta propiamente tal, otorgamiento de escritura pública.

Formalidades o etapas de la subasta.


 Tasación. Será aquella que figura en el rol de avalúo vigente, para los efectos del pago la contribución, a menos
que el ejecutado solicite que se haga una nueva tasación, para lo cual puede oponerse dentro de tercero día,
designándose perito de acuerdo a las normas generales.
En la práctica, se acompaña un certificado del SII donde conste el avalúo, solicitando al tribunal que lo tenga acompañado
con citación. En el plazo de la citación, el ejecutado podrá objetar el avalúo y requerir una nueva tasación.
Requerida la nueva tasación, se cita a las partes para que dentro de 2° día, se designe al perito tasador; presentado el informe,
se pondrá en conocimiento de las partes con citación. De la impugnación, se dará traslado a la contraparte por un plazo de
3 días y transcurrido el plazo, el tribunal podrá aprobar la tasación, ordenar que se rectifique la tasación por el mismo perito
o por otro o fijar el tribunal por el mismo justiprecio de los bienes.

 Fijación del día y hora para la subasta. Aprobada la tasación, se señalará el día y hora en que se llevará a
cabo la subasta. Previo a la realización de la subasta deben publicarse los avisos correspondientes, aprobar las bases
del remate y acompañar los certificados de gravámenes y prohibiciones del inmueble. Por ello, la fijación del día
del remate debe dar tiempo a que se realicen todos estos trámites.

 Determinación de las bases de remate. Las bases del remate son las condiciones en que debe procederse a la
venta del inmueble y se realiza de común acuerdo por las partes. Las propone el ejecutante y se agregan con
citación, indicando que se aprueban dichas bases si el ejecutado no se opone a ellas dentro del plazo de 3
días, contados desde la resolución de la notificación.
Cuando no exista acuerdo, las bases del remate deberán ser fijadas por el tribunal con las siguientes limitaciones:
o El precio debe pagarse al contado.
o No se admiten posturas, bajo dos tercios de la tasación.
o Las personas interesadas en participar en la subasta deben otorgar una garantía de seriedad de la
oferta, equivalente al 10% del valor de los bienes que van a ser subastados. Esta caución subsiste
hasta que se otorgue la escritura definitiva de compraventa o se deposite la parte del precio, al contado
en la cuenta corriente del tribunal.
Las bases del remate deben contener:
1) Especificación del bien que se venderá.
2) Precio mínimo.
3) Forma en que se pagará el precio.
4) Garantías que se pueden otorgar para caucionar el pago del saldo a plazo.
5) Fecha de la entrega del inmueble.
6) Facultad del ejecutante para adjudicarse el inmueble con cargo a su crédito.

 Purga de las Hipotecas. Se trata de la extinción de las hipotecas que se produce cuando concurren los
siguientes requisitos:
1) Que el inmueble sea vendido en pública subasta.
2) Que los acreedores hipotecarios hayan sido citados personalmente.
3) Que haya transcurrido el término de emplazamiento entre la citación de los acreedores hipotecarios y la subasta.
Si se citó en tiempo y forma a los acreedores hipotecarios, realizada la subasta se extinguen todas las hipotecas constituidas
sobre el bien raíz. Los acreedores que tengan constituidas hipotecas sobre el mismo bien raíz deben ser citados para que
sean cubiertos en el orden que les corresponda. Si un acreedor hipotecario de grado posterior persigue la finca
hipotecada, los acreedores de grado preferente citados pueden exigir lo siguiente:
1º. Pago de su crédito sobre el producto del remate.
2º. Mantención de la hipoteca respecto de su crédito, si éste no se encuentra devengado. Es decir, si el crédito se
encuentra devengado, sólo podrán recibir el pago del crédito.

Si no se cita a los acreedores hipotecarios, el inmueble será subastado con las hipotecas. Si el acreedor que solicita la
ejecución del inmueble es el de 1° grado, quien se adjudica la propiedad se subroga en los derechos del acreedor hipotecario.

 Autorización para enajenar el bien raíz embargado. Procede esta autorización cuando el inmueble se
encuentra embargado por orden de otro tribunal, para poder proceder a la venta. Para ello, el ejecutante deberá
presentar un escrito al tribunal solicitando se oficie al otro tribunal que ha dispuesto el embargo, para que autorice
la venta en pública subasta.

 Publicación de Avisos. El remate, con señalamiento de día y hora, debe anunciarse por medio de avisos,
publicados a lo menos 4 veces, en un diario de la comuna donde el tribunal tenga su asiento. Si los bienes están
en otra comuna, se publica en ambas. El primer aviso debe publicarse con 15 días (corridos) de anticipación,
como mínimo, a la fecha de la subasta. Los avisos serán redactados por el secretario del tribunal y contendrán
los datos necesarios para identificar los bienes que van a rematarse.
La ley no exige que se deje constancia de esta diligencia en el expediente, pero como la liquidación de los bienes raíces es
un trámite solemne, debe dejarse constacia de los avisos para que no se declare la nulidad del remate. En la práctica, se
agrega un recorte del diario donde aparece el aviso del remate.

 Subasta o remate del inmueble. Venta o subasta de bienes, mediante puja entre los concurrentes, bajo
condición implícita de aceptarse como precio la oferta mayor.
490: antes de verificarse el remate, puede el deudor libertar sus bienes pagando la deuda y las costas.

Distinguimos las siguientes situaciones:


I. Existen postores del remate:
1. El tribunal debe calificar la caución rendida por los interesados; el acreedor que desee participar en el remate no requiere
rendir caución.
2. Una vez realizada la calificación, se procede a efectuar el remate partiendo del mínimo y se adjudicará el inmueble a
la persona que presente la mejor postura.
3. Efectuada la adjudicación, debe levantarse acta del remate, documento que tiene el carácter de solemne y hace las
veces de escritura pública para efectos de la solemnidad que exige la compraventa de los bienes raíces. La venta en pública
subasta es una compraventa con la sola particularidad de que una de las partes en el contrato será representada por el juez y
se reputa perfecta desde que se extiende el acta de remate, que será firmada por el juez de la causa, el adjudicatario y el
secretario. El juez es el representante legal del vendedor tradente ejecutado.

II. NO existen postores del remate.


El acreedor podrá solicitar cualquiera de estas dos opciones a su elección:
1. Que se le adjudique el inmueble por los 2/3 de la tasación.
2. Que se reduzca prudencialmente el avalúo aprobado por el tribunal. Esta reducción no puede exceder de 1/3 del
avalúo. Si puestos nuevamente en remate los bienes embargados por los 2/3 del nuevo avalúo y nuevamente no existen
postores, el acreedor podrá solicitar cualquiera de estas 3 cosas a su elección:
1. Que se le adjudiquen los bienes por los 2/3 de la tasación.
2. Que se pongan una tercera vez a remate, por el precio que el tribunal designe.
3. Que se le entreguen los bienes en prenda pretoria. La prenda pretoria es un contrato forzado por el cual se le entregan
al acreedor los bienes embargados, raíces o muebles, para que se pague con sus frutos. Esta entrega se hará bajo inventario
solemne y sólo las utilidades líquidas se aplicarán al pago del crédito. El acreedor que recibe bienes en prenda pretoria debe
rendir cuenta.

 Escritura pública de adjudicación. Si bien el acta de remate cumple el papel de escritura pública para los
efectos de la solemnidad que requiere la compraventa de bienes raíces o de derechos reales constituídos en ellos,
no es suficiente para la tradición del inmueble, la que se realiza mediante la inscripción del título en el CBR. Para
efectos de la inscripción el CBR no admitirá otro documento que no sea la escritura definitiva de
compraventa.
La escritura debe ser firmada por el juez, como representante legal del vendedor. Debe extenderse dentro de tercero día
de efectuado el remate, previo pago del precio, suscrita por el rematante y el juez, para requerir y firmar por si sólo la
inscripción en el Conservador. El adjudicatario solicitará el alzamiento de los embargos y cancelaciones de hipotecas
procedentes. En la escritura deben insertarse todos los antecedentes relativos al juicio, al remate y a la purga de las hipotecas;
prácticamente, se transcribe íntegramente el juicio ejecutivo, por razones de seguridad.

Consignación del valor de los bienes. Los fondos se consignaran directamente a la orden del tribunal que conozca
de la ejecución, en la cuenta corriente del mismo. Si se ha interpuesto apelación, no puede procederse al pago,
pendiente el recurso.
Liquidación de créditos y costas. Determinar a cuanto asciende, por concepto de capital e intereses, luego se
determinan las costas que sean de cargo del deudor. Por otra parte, como se ha expirado el cargo del depositario, se
debe rendir cuenta de su administración y el tribunal fijara su remuneración. Art 510 ejecutoriada la sentencia Pago
al acreedor. Practicada la liquidación se ordena hacer pago al acreedor, con el dinero embargado o con el resultado
de la realización. Las costas gozan de preferencia aún sobre el crédito mismo, al igual que la remuneración del
depositario.

Nulidad del remate público.


El remate es un acto complejo y está supeditado al cumplimiento de las normas sustanciales y procesales que lo regulan.
Por ello, es posible atacar la subasta desde dos puntos de vista:
A. Nulidad Procesal. Se produce por un vicio procedimental, debiendo ser solicitada y declarada en el juicio ejecutivo
mismo.
B. Nulidad Sustancial. Se produce como consecuencia de un vicio vinculado al acto de la compraventa. De este
nulidad se puede reclamar en un juicio ordinario posterior.
En caso de que no se consigne le precio del remate, en la oportunidad fijada en las bases, el secretario hará saber al subastador
que el remate queda sin valor y se hará efectiva la garantía, Deduciéndose un 50% para el crédito y el otro 50% a beneficio
de la Corporación Judicial. En éste caso podría llamar nuevamente a remate.

TERCERÍAS EN EL JUICIO EJECUTIVO:


Los terceros son sujetos que si bien, no son partes, intervienen para proteger alguna pretensión o interés que puede
llegar a afectarles.
 Amplio. Son actuaciones de los terceros; los terceros pueden ser:
o Excluyentes: intereses y pretensiones opuestas a las de las partes. La regla general en el juicio ejecutivo.
o Independientes: intereses y pretensiones distintas, pero no opuestas a las partes.
o Coadyuvantes: adhieren a la posición de una de las partes.
 Restringido. Es la intervención de un extraño en el juicio ejecutivo invocando los derechos que señala la ley
Las tercerías son intervenciones que efectúan terceros extraños al juicio, pretendiendo dominio sobre los bienes
embargados, posesión de los mismos, derecho a ser pagado preferentemente o derecho para concurrir al pago a falta
de otros bienes.

Art 518 En juicio ejecutivo sólo son admisibles las tercerías cuando el reclamante pretende, alguno de los derechos que
indica. Por lo que no cabe la intervención de terceros excluyentes, independientes o coadyuvantes.

Clases de Tercerías en el juicio ejecutivo.


 Dominio.
 Posesión.
 Prelación.
 Pago.

Tercería de Dominio.
Concepto. Es aquella en que interviene un extraño al juicio pretendiendo dominio sobre los bienes embargados.
Finalidad. Que se le reconozca el dominio de los bienes y por ello se excluyan del embargo. Se trata de un bien
que el ejecutado posee pero no le pertenece y se le embarga, en virtud de la presunción del art. 700 CC.

Tramitación. Se tramita en cuaderno separado, con los mismos trámites del juicio ordinario pero sin réplica y dúplica.
La jurisprudencia la ha declarado un procedimiento distinto al juicio ejecutivo. El ejecutante y el ejecutado son los sujetos
pasivos.
Debe cumplir con todos los requisitos del 254 CPC, y el juez puede no darle curso cuando falte cualquiera de los
numerandos de este artículo, y no sólo los primeros 3 como ocurre en el juicio ordinario. Al interponerse el tercerista debe
presentar:
1. Su tercería.
2. Documentos fundantes, que acrediten el dominio sobre la especie que reclama; puede tratarse de un documento
público o privado, pero si presenta un instrumento público de fecha anterior a la demanda ejecutiva, la tercería
suspende el procedimiento de apremio.
3. La solicitud de que se suspenda la tramitación en el cuaderno de apremio con el mérito del instrumento
público referido en el número anterior; si ello no se solicita, el remate se llevará a cabo en el entendido de que se
están subastando los derechos que el deudor tenga o pretenda tener sobre la cosa embargada.

Oportunidad. Desde el embargo de la especie discutida y hasta que los bienes hayan sido transferidos al adquirente o
rematante, pues de ser así, deberá iniciar acción reivindicatoria.

Efectos.
 Cuaderno ppal. Nunca suspende la tramitación, al tercerista no le importa el resultado, sino sólo excluir los
bienes del embargo.
 Cuaderno de apremio. Excepcionalmente cuando se funda en instrumento público otorgado con anterioridad
a la presentación de la dda ejecutiva.

Tercería de posesión.
Aquella en que interviene un extraño en el juicio ejecutivo pretendiendo posesión sobre los bienes embargados. Si el dueño
de la cosa embargada no puede probar adecuadamente su derecho de dominio, es preferible que utilice esta tercería puesto
que la posesión está protegida por la presunción del 700 CC, y por lo tanto, altera la carga de la prueba, correspondiendo al
ejecutante probar que la posesión del bien corresponde al ejecutado.

Tramitación. Incidental, lo que no significa que lo sea, porque es independiente. Suspende la tramitación del cuaderno
de apremio, si se acompañan antecedentes que constituyan a lo menos presunción grave de la posesión que se invoca.
La primera resolución será “traslado y autos” y se suspende el cuaderno de apremio hasta que no se haya fallado la
incidencia.
Efectos.
 Cuaderno ppal. Nunca suspende la tramitación.
 Cuaderno de apremio. Excepcionalmente cuando se acompañan antecedentes que constituyan al menos
presunción grave.
Tanto el tercerista de dominio como el de posesión, si PIERDEN LA TERCERÍA, tienen el derecho a que no se
decrete el retiro de las especies sino hasta los 10 días señalados al efecto.
Si la tercería de dominio o de posesión SE ACOGEN se ordenará el alzamiento del embargo y la restitución del bien,
tratándose de una sentencia interlocutoria de 2° grado.

Tercería de Prelación.
Es aquella en que interviene un extraño en el juicio ejecutivo pretendiendo derecho para ser pagado preferentemente al
ejecutante, en conformidad a las normas sobre prelación de créditos del CC.
Finalidad. Obtener un pago preferente sobre el ejecutante con el producto de los bienes embargados, a razón de tener un
crédito preferencial. Ejemplo hipoteca

Tramitación. Incidental; de previo y especial pronunciamiento sólo en lo que respecta al giro de los fondos.
Oportunidad. Desde la interposición de la dda y hasta que se pague al ejecutante. Los requisitos de procedencia para la
tercería de prelación son:
 Existencia de un título ejecutivo.
 Señalar la preferencia de que goza.
Efectos. No suspende los trámites del cuaderno ppal, ni del de apremio. Verificado el remate, el tribunal manda a consignar
su producto hasta que se falle la tercería. La intención del tercero no es suspender el procedimiento, sino que la ejecución
continúe y una vez realizados los bienes y consignados los dineros se suspenda la entrega al ejecutante, hasta que se
resuelva la tercería.
Si es acogida. Se paga al tercerista, con preferencia al ejecutante y el saldo, si lo hay, va a éste.
Si es rechazada. Se paga al ejecutante, pero si no hay otros bienes del deudor, se paga al ejecutante y al tercerista en forma
proporcional.

Tercería de pago.
Es aquella en que interviene un extraño en el juicio ejecutivo pretendiendo derechos para concurrir en el pago con el
ejecutante, a falta de otros bienes del deudor. Esta tercería consiste en la concurrencia a prorrata de los acreedores
valistas en los fondos arrojados por el remate.
Finalidad. Concurrir con el ejecutante al pago, porque el deudor carece de otros bienes. Es posible, porque el embargo por
si sólo, no otorga ninguna preferencia al que lo logra. Esta tercería sólo nace a la vida jurídica cuando el deudor carecer de
bienes embargables, aparte de los ya embargados, para cumplir sus obligaciones.
Tramitación. Como incidente, lo que no significa que lo sea.
El tercerista debe invocar un título ejecutivo y probar que el ejecutante no tiene preferencia alguna para el pago y que el
deudor carece de otros bienes.
En cuanto al peso de la prueba, la jurisprudencia ha determinado, que el peso de la prueba, en cuanto a la carencia de otros
bienes, corresponde al deudor, sin perjuicio de tratarse de hechos negativos.
Oportunidad. Desde el embargo.
Efectos. No suspende los trámites del cuaderno ppal ni del de apremio. Verificado el remate el tribunal manda consignar su
producto, hasta que se falle la tercería.
Si es acogida. Se pagan ambos en proporción a sus créditos.
Si es rechazada. El ejecutante se paga libremente.

Tercería sobre otros derechos. Existen otros derechos:


 Del comunero sobre la cosa embargada. Cuando la cosa embargada no pertenece en totalidad al deudor, por hallarse
ésta en comunidad con otros.
 Del ejecutado invocando una calidad diversa a aquella en que se le ejecuta. Pueden ventilarse como tercería.

JUICIO EJECUTIVO DE OBLIGACIÓN DE HACER


Es aquel procedimiento ejecutivo que se aplica cuando la obligación del deudor consiste en la ejecución de un hecho.
1553 CC: Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización
de la mora, cualquiera de estas tres cosas, a elección suya:
1º. Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido.
2º. Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor.
3º. Que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del contrato.
Debemos tener presente que a través del juicio ejecutivo para obligaciones de hacer no se puede perseguir la indemnización
de perjuicios, puesto que la procedencia y monto debe ser determinada por sentencia recaída en juicio ordinario.

Requisitos de procedencia.
 Que la obligación conste en título ejecutivo.
 Que la obligación no se encuentre prescrita.
 Que la obligación sea actualmente exigible.
 Que la obligación se encuentre determinada, es decir, debe encontrarse suficientemente precisado el objeto
sobre el cual recae la obligación de hacer.

Clasificación en cuando al objeto perseguido.


 Suscripción de un documento o constitución de una obligación.
 Ejecución de una obra material.

i.Suscripción de un documento o constitución de una obligación.


Se persigue la suscripción de un determinado documento en un plazo que se fija, y en caso de que el deudor no lo realice,
el juez lo suscribirá en representación del deudor.
Consta de dos cuadernos, ejecutivo y de apremio. Se aplican en el en forma supletoria las normas del juicio ejecutivo de
obligaciones de dar.

Cuaderno ppal.
 Dda ejecutiva. Igual que en la dda ejecutiva de obligaciones de dar, pero debe pedirse mandamiento
para que suscriba el documento o constituya la obligación en el plazo que señale el juez, bajo
apercibimiento de que si no lo hace, lo hará el juez en su nombre.
 Despacha mandamiento para requerir al deudor.
 Actitudes del deudor.
o Cumple con su obligación, dentro del plazo fijado en el requerimiento.
o Opone excepciones. Proceden todas las excepciones del 464 y además la de imposibilidad
absoluta para la ejecución actual de la obra pedida.
o No opone excepciones. Se omite la sentencia y basta el mandamiento.

Cuaderno de apremio.
Comienza con el mandamiento y el requerimiento al deudor. El requerimiento consiste en apercibir al deudor para que se
suscriba el documento o constituya una obligación, dentro del plazo que el juez fija. Una vez dictada la sentencia o cuando
no se oponen excepciones, si el deudor no actúa en el plazo que se le ha dado, lo hace el juez por él.

ii.Realización de una obra material.


Consta de dos cuadernos, ejecutivo y de apremio. Se aplican en el en forma supletoria las normas del juicio ejecutivo de
obligaciones de dar.

Cuaderno ppal.
 Dda ejecutiva. En ella se debe pedir que se requiera al deudor para que cumpla con su obligación y se
le dé un plazo prudente para que inicie el trabajo.
 Actitudes del deudor.
o Iniciar el trabajo dentro del plazo otorgado para ello.
o Opone excepciones. Proceden todas las excepciones del 464 y además la de imposibilidad
absoluta para la ejecución actual de la obra pedida.
o No opone excepciones. Se omite la sentencia y basta el mandamiento.

El acreedor tiene 2 derechos:


a. Se le autorice para ejecutar la obra a través de un tercero, cuando éste deje transcurrir el plazo dado para el
inicio del trabajo.
En este caso el acreedor debe:
 Presentar presupuesto. El deudor tiene tres días para objetarlo. Si lo objeta, se le
encargará a peritos y las partes tienen tres días para impugnarlo, resuelve el tribunal.
 Determinado el valor, el deudor debe consignar dentro de tercero día, si no lo hace se
embargan y enajenan bienes suficientes, de acuerdo al juicio ejecutivo de obligaciones
de dar, pero sin admitir excepciones.
 Agotados los fondos, el acreedor puede solicitar aumento de ellos, justificando que ha
habido error de presupuesto o que se han sobrevenido circunstancias imprevistas.
Concluida la obra, el acreedor debe rendir cuenta de la inversión.
2) Que se apremie al deudor para la ejecución de la obra, arresto hasta por 15 días y multa proporcional, los que se
pueden repetir hasta que se cumpla.
El acreedor no puede solicitar apremios si:
o El deudor consignó fondos.
o Si le remataron bienes.
o Tratándose de una obra personalísima

Cuaderno de apremio. Comienza con el mandamiento, el que debe contener como menciones:
 Orden de requerir al deudor para que cumpla la obligación.
 Señalamiento de un plazo prudente para su inicio.

JUICIO EJECUTIVO PARA OBLIGACIONES DE NO HACER.


Procedimiento que se utiliza cuando existe obligación que consta en un título ejecutivo consistente en una abstención. La
obligación de no hacer consiste en que el deudor se abstenga de la ejecución de un hecho cualquiera, sea material o jurídico.
Para atender al procedimiento aplicable para el cumplimiento de la obligación, habrá que determinar si la cosa
puede deshacerse (procedimiento ejecutivo de obligaciones de no hacer) o si no puede deshacerse (indemnización de
perjuicios en juicio ordinario).

Requisitos de la acción ejecutiva.


 Que pueda destruirse la cosa hecha.
 Que la destrucción sea necesaria para el objetivo que se tuvo en vista al celebrar el contrato.
 Que la obligación conste en un título ejecutivo.
 Que la obligación no esté prescrita.
 Que la obligación sea actualmente exigible.
 Que la obligación se encuentre determinada.

También tiene dos cuadernos; el ejecutado puede alegar en forma incidental que la obligación puede cumplirse por otros
medios que no importen la destrucción de la obra.

Normas que lo rigen. Se debe determinar si se puede o no destruir la obra.


 Si no se puede. La obligación se convierte en pago de perjuicios.
 Si se puede.
o Si es necesaria. El deudor está obligado a efectuarla o el acreedor autorizado a hacerlo a expensas del
deudor, utilizando las normas del juicio ejecutivo de obligaciones de hacer, salvo que se pueda cumplir
la obligación por otros medios, lo que se tramita como incidente.
El acreedor también puede solicitar apremios en contra del deudor.
o Si no es necesaria. El deudor será oído para que se allane a prestarlo.

INTERDICTOS POSESORIOS o ACCIONES POSESORIAS.


Los interdictos o juicios posesorios se refieren a las acciones que tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de
bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. Art 916 CC.

Características de este procedimiento.


1) Se trata de juicios especiales de carácter brevísimo y concentrado: se reducen a la presentación de la demanda, la
celebración de un comparendo de discusión y prueba, para finalmente pronunciar la sentencia definitiva. No
existe período de observaciones a la prueba.
2) El juez competente es el que corresponde al territorio jurisdiccional de la comuna donde se sitúe el inmueble. Si
el inmueble se encuentra en varios territorios jurisdiccionales, será competente cualquiera de ellos.
3) La apelación que acoge el interdicto es apelable en el solo efecto devolutivo; la apelación que no da lugar al
interdicto es apelable en ambos efectos.
4) La sentencia que se pronuncia sobre el interdicto deja a salvo la acción ordinaria correspondiente: cosa juzgada
formal. Esta reserva de acciones se produce por el solo ministerio de la ley.
5) Los testigos deben, necesariamente, declarar ante el juez que conoce de la causa.

Art 549 CPC señala, los interdictos o juicios posesorios sumarios pueden intentarse:
a) Querella de Amparo. Para conservar la posesión de bienes raíces o d° reales constituidos en ellos.
b) Querella de restitución. Para recuperar esta misma posesión.
c) Querella de restablecimiento. Para obtener el restablecimiento de la misma posesión o mera tenencia de los
mismos bienes, cuando hayan sido violentamente arrebatadas.
d) Denuncia de obra nueva. Para impedir una obra nueva.
e) Denuncia de obra ruinosa. Para impedir que una obra ruinosa o peligrosa causa daño.
f) Interdicto Especial. Para hacer efectivas las demás acciones posesorias especiales del Titulo XIV, libro II del CC.

Querella de Amparo.
Es aquella que pertenece a una persona que ha sido o se ha pretendido, turbar o molestar en su posesión y que recurre al
tribunal pretendiendo se le otorguen seguridades en contra del daño que fundadamente teme. Tiene por objeto
CONSERVAR la posesión de un inmueble o derechos reales constituidos en elllos.

Requisitos del escrito de querella.


o Los comunes a todo escrito y los comunes de toda dda. art 254.
o El hecho de que personalmente o agregando la de sus antecesores, ha estado en posesión tranquila y no
interrumpida durante un año completo, del derecho en que pretende ser amparado.
o Que se le ha tratado o turbado su posesión, por medio de actos que expresara circunstanciadamente.
o Si pide seguridades, especificará las medidas o garantías, que solicite contra el perturbador.
o Expresión de los medios probatorios de que intente valerse. Acompañando lista de testigos si fuere a utilizarlos.

Tramitación.
a) Resolución del tribunal. Presentada la demanda, el tribunal citara audiencia para el quinto día hábil, después
de la notificación al querellado, a la que deberán concurrir las partes con sus testigos y medios de prueba..
b) Notificación. La notificación de la demanda se hará personalmente en persona, y si ello no fuere posible,
mediante el art. 44 o por avisos. Tratándose de la notificación por el art. 44 no será necesario que la persona se
encuentre en el lugar del juicio.
c) Comparendo. Se llevará a cabo con las partes que asistan. Si el querellado no se ha hecho parte antes del
pronunciamiento de la sentencia definitiva, se pondrá en conocimiento el asunto del defensor de ausentes,
siguiendo el procedimiento en su rebeldía.
El dte debe ratificar y el ddo contestar, el tribunal entonces, recibe la causa a prueba sin nueva resolución. Si existen pruebas
que no puedan rendirse en la misma audiencia, el tribunal citará a una nueva.
En cuanto a la testimonial existen algunas reglas:
o El dte debe acompañar nómina en la querella y el ddo, antes las 12 horas del día anterior.
o Sólo pueden interrogarse los testigos de las nóminas, salvo común acuerdo.
o Las tachas deben oponerse en la misma audiencia, antes del examen y si de requerir prueba para las
tachas que no puede rendirse en la misma audiencia y el tribunal lo estima necesario, señalará nueva
audiencia para los tres días siguientes al examen de los testigos.
o Declaran respecto de los hechos de la dda, los que se señalen en la audiencia y los que el tribunal estime
pertinentes. (sin minuta)
o Cada parte puede presentar hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos.
o No se puede interrogar a los testigos por un tribunal distinto del que conoce de la causa. No procede el
exhorto para la interrogación de los testigos.
De todo lo obrado en la audiencia, se levantará acta expresando con claridad lo expuesto por las partes y la prueba rendida.
d) Citación a oír sentencia. Terminada la audiencia el tribunal cita a las partes a oír sentencia, la que deberá
dictarse de inmediato, o a más tardar dentro de los tres días siguientes. Si se acoge, condena en costas al ddo,
si la rechaza al dte. No procede la exención de los motivos plausibles para litigar.
e) Reserva de derechos. La parte vencida tiene la reserva de acciones ordinarias que correspondan conforme a
derecho, pudiendo comprenderse el resarcimiento de las costas y perjuicios. No es admisible otra dda.
La ley alude a las acciones ordinarias, la querella de amparo produce cosa juzgada material respecto de otras acciones
posesorias.
Querella de Restitución.
Es aquel interdicto posesorio por el cual una persona que ha sido despojada de la posesión sobre un bien raíz u otro derecho
por un tercero, pide al tribunal que se le restituya en la posesión. Tiene por objeto RECUPERAR la posesión perdida.

Requisitos del escrito de querella.


o Los comunes a todo escrito y los comunes de toda dda. art 254.
o El hecho de que personalmente o agregando la de sus antecesores, ha estado en posesión tranquila y no
interrumpida durante un año completo, del derecho en que pretende ser amparado.
o Que ha sido despojado de la posesión por medios que expresará circunstanciadamente.
o Expresión de los medios probatorios de que intente valerse. Acompañando lista de testigos si fuere a utilizarlos.

Tramitación.
a) Resolución del tribunal. Presentada la demanda, el tribunal citara audiencia para el quinto día hábil, después
de la notificación al querellado, a la que deberán concurrir las partes con sus testigos y medios de prueba..
b) Notificación. La notificación de la demanda se hará personalmente en persona, y si ello no fuere posible,
mediante el art. 44 o por avisos. Tratándose de la notificación por el art. 44 no será necesario que la persona se
encuentre en el lugar del juicio.
c) Comparendo. Se llevará a cabo con las partes que asistan. Si el querellado no se ha hecho parte antes del
pronunciamiento de la sentencia definitiva, se pondrá en conocimiento el asunto del defensor de ausentes,
siguiendo el procedimiento en su rebeldía.
El dte debe ratificar y el ddo contestar, el tribunal entonces, recibe la causa a prueba sin nueva resolución. Si existen pruebas
que no puedan rendirse en la misma audiencia, el tribunal citará a una nueva.
En cuanto a la testimonial existen algunas reglas:
o El dte debe acompañar nómina en la querella y el ddo, antes las 12 horas del día anterior.
o Sólo pueden interrogarse los testigos de las nóminas, salvo común acuerdo.
o Las tachas deben oponerse en la misma audiencia, antes del examen y si de requerir prueba para las
tachas que no puede rendirse en la misma audiencia y el tribunal lo estima necesario, señalará nueva
audiencia para los tres días siguientes al examen de los testigos.
o Declaran respecto de los hechos de la dda, los que se señalen en la audiencia y los que el tribunal estime
pertinentes. (sin minuta)
o Cada parte puede presentar hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos.
o No se puede interrogar a los testigos por un tribunal distinto del que conoce de la causa. No procede el
exhorto para la interrogación de los testigos.
De todo lo obrado en la audiencia, se levantará acta expresando con claridad lo expuesto por las partes y la prueba rendida.
d) Citación a oír sentencia. Terminada la audiencia el tribunal cita a las partes a oír sentencia, la que deberá
dictarse de inmediato, o a más tardar dentro de los tres días siguientes. Si se acoge, condena en costas al ddo,
si la rechaza al dte. No procede la exención de los motivos plausibles para litigar.
e) Reserva de derechos. La parte vencida tiene la reserva de acciones ordinarias que correspondan conforme a
derecho, pudiendo comprenderse el resarcimiento de las costas y perjuicios. No es admisible otra dda.
La ley alude a las acciones ordinarias, la querella de restitución produce cosa juzgada material respecto de otras acciones
posesorias.

Querella de Reestablecimiento.
Es aquella con la cual una persona que ha sido privada violentamente de la posesión o de la mera tenencia de un inmueble,
o de derechos reales constituidos en el pretende obtener que se disponga su restablecimiento ya sea en la posesión o en la
mera tenencia. Tiene como objetivo RECUPERAR la posesión o mera tenencia de la cual ha sido despojado
violentamente.
Requisitos del escrito de querella.
o Los comunes a todo escrito y los comunes de toda dda. art 254.
o El hecho de que personalmente o agregando la de sus antecesores, ha estado en posesión tranquila y no
interrumpida durante un año completo, del derecho en que pretende ser amparado. Si se trata de la mera
tenencia, deberá indicar dicha circunstancia.
o Que ha sido despojado violentamente de la posesión o mera tenencia por medios que expresará
circunstanciadamente.
o Expresión de los medios probatorios de que intente valerse. Acompañando lista de testigos si fuere a utilizarlos.

Tramitación.
a) Resolución del tribunal. Presentada la demanda, el tribunal citara audiencia para el quinto día hábil, después
de la notificación al querellado, a la que deberán concurrir las partes con sus testigos y medios de prueba..
b) Notificación. La notificación de la demanda se hará personalmente en persona, y si ello no fuere posible,
mediante el art. 44 o por avisos. Tratándose de la notificación por el art. 44 no será necesario que la persona se
encuentre en el lugar del juicio.
c) Comparendo. Se llevará a cabo con las partes que asistan. Si el querellado no se ha hecho parte antes del
pronunciamiento de la sentencia definitiva, se pondrá en conocimiento el asunto del defensor de ausentes,
siguiendo el procedimiento en su rebeldía.
El dte debe ratificar y el ddo contestar, el tribunal entonces, recibe la causa a prueba sin nueva resolución. Si existen pruebas
que no puedan rendirse en la misma audiencia, el tribunal citará a una nueva.
En cuanto a la testimonial existen algunas reglas:
o El dte debe acompañar nómina en la querella y el ddo, antes las 12 horas del día anterior.
o Sólo pueden interrogarse los testigos de las nóminas, salvo común acuerdo.
o Las tachas deben oponerse en la misma audiencia, antes del examen y si de requerir prueba para las
tachas que no puede rendirse en la misma audiencia y el tribunal lo estima necesario, señalará nueva
audiencia para los tres días siguientes al examen de los testigos.
o Declaran respecto de los hechos de la dda, los que se señalen en la audiencia y los que el tribunal estime
pertinentes. (sin minuta)
o Cada parte puede presentar hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos.
o No se puede interrogar a los testigos por un tribunal distinto del que conoce de la causa. No procede el
exhorto para la interrogación de los testigos.
De todo lo obrado en la audiencia, se levantará acta expresando con claridad lo expuesto por las partes y la prueba rendida.
d) Citación a oír sentencia. Terminada la audiencia el tribunal cita a las partes a oír sentencia, la que deberá
dictarse de inmediato, o a más tardar dentro de los tres días siguientes. Si se acoge, condena en costas al ddo,
si la rechaza al dte. No procede la exención de los motivos plausibles para litigar.
e) Reserva de derechos. La parte vencida tiene la reserva de acciones ordinarias que correspondan conforme a
derecho, pudiendo comprenderse el resarcimiento de las costas y perjuicios. No es admisible otra dda.
La ley alude a las acciones ordinarias, la querella de restitución produce cosa juzgada material respecto de otras acciones
posesorias.

La querella de restablecimiento prescribe en el plazo de 6 meses y se contará desde que haya cesado la clandestinidad
o desde el último acto de violencia.

Denuncia de Obra Nueva.


Es aquella querella posesoria especial por medio de la cual una persona intenta obtener la suspensión inmediata de una obra
nueva de que resulte o pueda resultar menoscabo o perjuicio para ella en el goce de la posesión que tiene sobre el bien.
930 CC: el poseedor tiene derecho para pedir que se prohíba toda obra nueva que se trate de construir sobre el suelo del
que está en posesión.
De acuerdo al 931 CC son denunciables:
1º. Las que se trata de construir sobre el suelo del que se está en posesión.
2º. Las construidas sobre predio sirviente que embaracen el goce de una servidumbre constituida en él.
3º. Las construcciones que se traten de sustentar en edificio ajeno que no está sujeto a dicha servidumbre.
4º. Las obras voladizas que atraviesan el plano vertical de la línea divisoria de dos predios, aunque no den vista ni
viertan aguas lluvia sobre él.

Tramitación. La ley no señala requisitos por lo que la dda debe cumplir sólo con los comunes a todo escrito y los del 254.
El demandante debe solicitar al tribunal la suspensión provisional de la obra denunciada o que se acoja condenando
a la destrucción más la indemnización. El juez entonces proveerá:
 Decretara provisionalmente la suspensión para impedir que el denunciado continúe con el trabajo.
 Mandará tomar razón del estado y circunstancias de la obra a través de un ministro de fe. El receptor
realizará este trámite con el objeto de constatar si el denunciado ha violado o no la orden de suspensión del
tribunal.
 Se aperciba al que la está ejecutando con la demolición o destrucción a su costa, de lo que en adelante se
haga.
 Citara al denunciante y denunciado para que concurran a la audiencia del quinto día hábil, después de la
notificación del ddo, debiendo presentarse en dicha audiencia los medios probatorios.
 No es necesario para la suspensión la notificación del denunciado, bastara con la de aquel que esté
dirigiendo o ejecutando la obra. La notificación al denunciado se hará personalmente a objeto de
emplazarlo; al tercero que se encuentre dirigiendo la obra puede notificársele personalmente o por cédula.
 Suspendida la obra, y mientras esté pendiente el interdicto, solo podrá hacerse en ella lo que sea
absolutamente indispensable para que no se destruya lo edificado. Para ello será necesaria la autorización
del tribunal, quien podrá resolver de plano o previo informe de perito nombrado por él quien no podrá ser
recusado.
 Para la prueba testimonial se aplicarán las normas de la querella de amparo.
 Si alguna de las partes lo pide y al tribunal le parece necesario se oirá el dictamen de un perito. En plazo
breve señalado por el tribunal.
 Concluida la audiencia y presentado el dictamen del perito, el tribunal citará a las partes a oír sentencia, la
que deberá dictar en el plazo de tres días siguientes.
 En la sentencia se ratificara la suspensión o se mandará alzarla, dejando a salvo el derecho de acciones
ordinarias para que se declare el derecho a continuar la obra o hacerla demoler.
 El tribunal podrá ordenar a petición de parte la demolición, cuando estime que el mantenimiento, aun
temporal, pueda causar grave perjuicio para el denunciante, y de éste caución suficiente para responder del
juicio ordinario.
 La sentencia que ordene la demolición será apelable en ambos efectos y, en todo caso la sentencia impondrá
condenación en costas.
 Si se ratifica la suspensión de la obra el vencido puede pedir autorización para continuarla, cumpliendo las
siguientes condiciones:
 Acreditar que de la suspensión se le siguen graves perjuicios. Incidente.
 Dar caución suficiente para responder de la demolición de la obra y de los perjuicios, en caso de
ser condenado por stcia firme. Incidente.
 Deducir al mismo tiempo demanda ordinaria para que se declare su derecho a continuar la obra.

Denuncia de Obra Ruinosa.


Es una querella posesoria especial por medio de la cual una persona intenta obtener la destrucción inmediata de una obra
ruinosa o que amenace ruina de que resulte o pueda resultar algún perjuicio en el goce de la posesión que el titular tiene
sobre un bien.
Objetivos:
 La demolición o enmienda de una obra ruinosa o peligrosa.
 El afianzamiento o extracción de árboles mal arraigados que estén en peligro de caerse.
 El otorgamiento de alguna caución por el querellado para resarcir todo perjuicio que por el mal estado del edificio
sobrevenga, si el estado del edificio no fuera tan grave que provoque su demolición.

Titulares:
 El dueño o poseedor de edificios o heredades privadas que se encuentren amenazados por el peligro de la obra
denunciada.
 Acción pública: respecto de obras que amenacen la seguridad de los que transiten por caminos, plazas u otros lugares
de uso público. En este caso, la ley contempla un caso de recompensa para el denunciante, de la cual se pronunciará
el tribunal en la misma sentencia.

Tramitación.
La ley no señala requisitos especiales por lo tanto, la querella debe cumplir con los requisitos comunes a todo escrito y con
los comunes a toda demanda del 254.
La primera resolución ordena la inspección ocular del tribunal, asesorado por un perito designado por el Tº.
La notificación de la denuncia y la que ordena la inspección se notifican por las RG, y en caso de la not del art 44 no es
necesario que se encuentre en el lugar del juicio.
Si el denunciado no se hace parte, se notifica al defensor de ausentes, para que deduzca los recursos pertinentes.
La inspección personal se efectúa con las partes que asistan, el examen comprenderá la existencia y amenaza de la ruina.
Se levantará acta con las observaciones y opiniones de los peritos presentes. .
Si la obra se hallare a más de 5 km se podrá designar a un juez inferior o un Mfe, quien practicará la diligencia junto con el
perito designado por el juez.
Con el mérito de la diligencia de inspección, en tribunal citará a las partes a oír stcia, la que deberá dictar de inmediato o en
el plazo de 3 días.
En la misma sentencia puede ordenar las medidas urgentes de precaución que estime necesarias, sin que de ello pueda
apelarse.
La apelación de la sentencia definitiva se concederá en ambos efectos.
Cuando se da lugar al interdicto no se conserva el derecho a ejercer ninguna acción en vía ordinara que tienda a dejar sin
efecto lo resuelto.

Interdictos especiales. Son aquellos interdictos posesorios en que se intentan las siguientes acciones especiales posesorias.
 Acciones de dueños de un inmueble respecto a sus vecinos por materiales húmedos que puedan dañar los muros
divisorios y los árboles plantados en el predio contiguo. Se sustancias por las reglas de la obra ruinosa, salvo que
la apelación se concede en el sólo efecto devolutivo y la sentencia deja a salvo las acciones ordinarias.
 Servidumbre de luz y vista. Tramitación de obra nueva.
 Acciones posesorias de aguas. Se sustancias por las reglas de la obra ruinosa, salvo que la apelación se concede
en el sólo efecto devolutivo, la sentencia deja a salvo las acciones ordinarias, si el querellado alega inadmisibilidad
por haber transcurrido un tiempo suficiente para constituir servidumbre, se le dará tramitación incidental.
 Acción del dueño del predio que puede resarcirse de los perjuicios causados por el derrame de aguas. Se tramita
conforme a las reglas del juicio ordinario o sumario.
COSA JUZGADA EN LOS INTERDICTOS. Art 576 Cuando se da lugar a un interdicto, no se entenderá reservado el
derecho de ejercer en vía ordinaria ninguna acción que tienda a dejar sin efecto lo resuelto. Produce por tanto cosa juzgada
material no formal.

ACTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS.


El COT se refiere a ellos en su artículo 2, pero los define el CPC en su art 817 como “aquellos que según la ley requieren
la intervención del juez y en que no se promueve contienda alguna entre partes”. Actividad administrativa por
naturaleza. Se discute si son o no jurisdiccionales, para Lira si lo son. Ejemplo posesión efectiva que podría resultar siendo
contenciosa. Es errónea la denominación de “jurisdicción voluntaria” y por ello es correcta la denominación del CPC “Actos
Judiciales No Contencioso”.
Son elementos de los actos judiciales no contenciosos:
 Que la ley requiera la intervención del juez. Atendido que no son de la esencia de la actividad de los tribunales,
éstos sólo pueden conocer de ellos en virtud de la una ley expresa que les haya entregado su conocimiento. Su
conocimiento corresponde a los jueces de letras en primera instancia.
 Que no se promueva contienda alguna entre partes. Se trata de actos unilaterales, con la sola participación del
interesado, y por ello no es posible que exista “contienda” (controversia) entre partes. Sin perjuicio de lo anterior,
es posible que haya oposición por legítimo contradictor y se haga contencioso el asunto, sujetándose al
procedimiento que corresponda.
Otras características:
 No se atiende al fuero de la persona que interviene (interesado) para establecer la competencia del tribunal.
 El juez competente será el del domicilio del interesado, salvo que la ley haya establecido una regla distinta.
 No procede la prórroga de la competencia.
 Las diligencias deben decretarse de oficio.
 La prueba se aprecia prudencialmente, y no a través del sistema de la prueba legal tasada, como en los asuntos
contenciosos civiles.
 La sentencia, como no existe conflicto entre partes, llevará la identificación del interesado, las peticiones y la
resolución del tribunal. Es susceptible de los recursos de apelación y casación.
 No producen cosa juzgada, sino el desasimiento del tribunal.

Algunos actos judiciales no contenciosos:


1. Actos judiciales no contenciosos destinados a la protección de un incapaz o a completar su voluntad, como la
designación de tutores o curadores.
2. Actos judiciales no contenciosos destinados a autentificar ciertos actos o situaciones jurídicas, como el inventario
solemne y la tasación.
3. Actos judiciales no contenciosos destinados a cumplir con una finalidad probatoria, como la información de
perpetua memoria.
4. Actos judiciales no contenciosos destinados a evitar fraudes como la insinuación de la donación.

COMPETENCIA. Art 134 COT conoce el Juez Civil del domicilio del interesado, sin perjuicio de las normas especiales.
Si existen dos o más tribunales, es competente el de turno. (en Stgo 5). No se toma en consideración el fuero ni la cuantía y
no procede la prórroga de la competencia.
Algunas normas especiales de competencia:
 Respecto de las herencias testadas, conocerá de la posesión efectiva el juez del último domicilio del causante.
 Para conceder autorización para gravar o enajenar un inmueble, será competente el juez del territorio donde esté
situado el inmueble.

Naturaleza Jº. Se discute si se trata o no de una actividad jurisdiccional, para algunos se trata de una función administrativa,
ejercitada por órganos jurisdiccionales. Para otros en tanto, la susceptibilidad de convertirse en contenciosos basta para que
sean considerados como parte de la función jurisdiccional.

Procedimiento. Por las normas del libro IV y en segundo lugar por las comunes a todo procedimiento. Se inicia por la
presentación de un escrito (solicitud), por parte del interesado.
Tramitación. Distinguir.
 Si existen reglas especiales. Se aplica dicho procedimiento.
 Si no contiene reglas especiales, pero exige proceder con conocimiento de causa. Con conocimiento de
causa significa que el tribunal debe ser debidamente informado por el solicitante para una decisión con una
correcta aplicación de la ley.
o Si los antecedentes acompañados no suministran ese conocimiento. El tribunal manda rendir
información sumaria y después oirá al defensor. La información sumaria consiste en prueba de
cualquier especie, rendida sin notificación ni intervención de contradictor y sin previo señalamiento
de término probatorio.
o Si los antecedentes suministran ese conocimiento, se oye al defensor y se resuelve.
 Si no contiene reglas ni ordena proceder con conocimiento de causa. El tribunal procederá de plano.

RÉGIMEN PROBATORIO.
El interesado debe acreditar los hechos, pero el régimen es distinto.
 Los hechos pertinentes se acreditan por medio de informaciones sumarias. Prueba de cualquier especie, sin
notificación, intervención, ni señalamiento de término probatorio.
 Los tribunales decretaran de oficio las medidas informativas que estimen.
 Los tribunales aprecian prudencialmente, según las reglas de la sana crítica.
 La información sumaria es un acto jurídico probatorio unilateral; carece de una oportunidad específica para
ser realizada.

Las Resoluciones. En la práctica se denomina “auto” a la resolución que se pronuncia sobre un acto judicial no contencioso;
pero es una sentencia definitiva. Se aplican las normas generales. En todo caso las sentencias deben contener.
 Individualización de los solicitantes.
 Peticiones deducidas.
 Las razones que motivan la decisión, cuando el tribunal deba proceder con conocimiento de causa.
 La resolución o decisión del tribunal.
Las resoluciones afirmativas, es decir, aquellas que dan lugar a lo solicitado por el interesado, se pueden modificar mientras
su ejecución se encuentre pendiente.
Las resoluciones negativas, es decir, aquellas que no dan lugar a lo solicitado, se pueden revocar y modificar sin limitación
alguna.
A raíz de esta circunstancia, se ha permitido afirmar que los actos judiciales no contenciosos son más bien actos
administrativos, puesto que las sentencias interlocutorias y definitivas producen como efectos como la cosa juzgada y el
desasimiento del tribunal. Cierta parta de la doctrina ha señalado que este efecto es de cosa juzgada sustancial
provisional, como ocurre en el juicio de alimentos. Otra parte de la doctrina señala que es inoficioso hablar de cosa juzgada
en los actos judiciales no contenciosos, puesto que ésta es una institución propia de los actos jurisdiccionales.

Recursos. Son procedentes los recursos de apelación y casación. Los trámites de la apelación serán los establecidos para
los incidentes.
Existe además el recurso de revocación o modificación. Procede solo en las negativas y las afirmativas, en que esté pendiente
su ejecución.

Oposición. El legislador previó la situación de que concurra en el mismo expediente y procedimiento otra persona que
exhiba el mismo interés del solicitante o uno contrapuesto. Por ello, es posible que un proceso no contencioso se convierta
en uno contencioso. Para ello, se requiere opsición de legítimo contradictor.
Es legítimo contradictor un tercero que en una gestión no contenciosa se encuentra legalmente habilitado para
oponerse a ella, toda vez que tiene un interés jurídicamente tutelado que tal procedimiento ha puesto en peligro.
Oportunidad. La ley nada dice, pero se estima que desde que se ha iniciado la gestión, hasta que la sentencia no haya sido
cumplida. La oportunidad le nace al legítimo contradictor desde que su existencia haya llegado a su conocimiento.
Tramitación. La jurisprudencia ha optado por darle tramitación de incidente, dando traslado al interesado. Asimismo, se le
ha dado tramitación de incidente de previo y especial pronunciamiento.
RECURSOS
Ciertos actos procesales pueden adolecer de incorrecciones o defectos que las partes buscan sanear mediante el ejercicio de
la impugnación. La impugnación es la acción y efecto de atacar o refutar un acto jurídico procesal con el fin de
obtener su revocación o invalidación. La impugnación por tanto, aparece como el género y los errores que pueden ser
denunciados por medio de la impugnación, abarcan tanto:
1) Errores in procedendo.
2) Errores in iudicando.
Algunos medios de impugnación que el legislador contempla son el incidente de nulidad procesal, la oposición en una
actuación decretada con citación, la acción de revisión y los recursos.

Los recursos son medios de impugnación concedidos a la parte que se considere agraviada por una resolución
judicial, para que ella sea modificada o dejada sin efecto. El recurso es un acto exclusivo de los litigantes en contra de
las actuaciones del tribunal, y es un acto que se da dentro del proceso, descartándose con ello, la posibilidad de hablar de
recurso cuando se trata de un nuevo proceso.

Elementos del recurso:


1º. La ley debe haber establecido la existencia del recurso, el tribunal competente y el procedimiento que debe
seguirse para su resolución.
2º. Se trata de un acto jurídico de parte. Son actos jurídicos procesales unilaterales y solemnes, pues generalmente
debe cumplirse con ciertas formalidades, so pena de ser declarado inadmisible.
3º. Existencia de agravio. El agravio consiste en no haberse acogido íntegramente lo solicitado. El agravio puede ser
experimentado por una parte del proceso o por ambas, caso en que existen instituciones como la adhesión a la
apelación. La existencia de agravio se establece a propósito del juicio de hacienda:
 No se acoge íntegramente la demanda principal o reconvencional.
 No se rechaza íntegramente la demanda principal o reconvencional.
La apelación en el proceso penal, también exige la presencia de agravio en el recurrente.
4º. La impugnación de la resolución debe realizarse en el MISMO procedimiento que en que se dictó. El recurso
un medio para pasar a otra etapa del proceso, sin romper su unidad.
5º. Revisión de la resolución impugnada. Para poder eliminar el agravio se debe reformar o anular la resolución
judicial.

Fuentes de los recursos:


 CP80: si bien se trata de acciones y no recursos propiamente tales, se encuentran en ellas: el recurso de protección,
de amparo, de amparo económico y reclamación de la nacionalidad.
 COT: recurso de queja.
 CPC: recurso de reposición, aclaración, rectificación y enmienda, apelación, hecho, casación y revisión.
 CPP: reposición, apelación, revisión, amparo ante el juez de garantía, nulidad.

Sistema de recursos frente a los tribunales arbitrales:


1. Árbitros de derecho: proceden los mismos recursos que procederían si el asunto fuera conocido por un tribunal
ordinario. La casación en el fondo procede contra sentencia definitiva de tribunal arbitral de 2da instancia.
2. Árbitros arbitradores: procede el recurso de apelación, sólo si en el compromiso se ha reservado el recurso para un
tribunal arbitral de segunda instancia y el recurso de casación en la forma, por omisión de trámites esenciales. La
ECS ha fallado que el recurso de casación en el fondo por ultrapetita e incompetencia y el recurso de queja son
irrenunciables.

Clasificación de los recursos:


I. De acuerdo a la finalidad que persiguen:
Recursos de nulidad: casación en forma, casación en fondo, recurso de nulidad, acción de revisión.
Recursos de enmienda: reposición, apelación, hecho.
Recursos de protección de garantías constitucionales: recursos de amparo y protección.
Recursos con finalidades disciplinarias: Recurso de Queja.

II. De acuerdo al tribunal ante el que se interponen y por quién se falla


Recursos que se interponen ante el mismo tribunal que dictó la resolución, para que él mismo los falle. Se conocen como
“recursos de retractación” y son la reposición y la rectificación, aclaración o enmienda.
Recursos que se interponen ante el mismo tribunal que dictó la resolución, para que los falle el superior jerárquico. Son el
recurso de apelación, de nulidad y de casación en la forma.
Recursos que se interponen ante el mismo tribunal para que lo falle el tribunal de mayor jerarquía. Se conoce como
competencia per saltum, y es el recurso de nulidad de competencia de la ECS.
Recursos que se interponen directamente ante el tribunal que fallará. Son el recurso de revisión, de queja y de hecho.

III. De acuerdo a su procedencia contra una mayor o menor cantidad de resoluciones


Recursos ordinarios: aquellos que proceden contra la mayoría de las resoluciones, o bien, cuando no se han señalado causales
específicas para su procedencia, salvo la existencia de agravio. Son la apelación y la reposición.
Recursos extraordinarios: aquellos que proceden contra determinadas resoluciones, o bien, cuando se han señalado causales
específicas para su procedencia. Son la casación y el recurso de nulidad.

Principios aplicables y normas generales sobre recursos:


 Principio jerárquico: el recurso siempre debe ser conocido y fallado por el superior jerárquico del tribunal que
pronunció la resolución que se impugna. Son excepción a esta regla el recurso de reposición y el recurso de nulidad
en el caso de competencia per saltum.
 Principio de la doble instancia: el legislador lo ha establecido en materia civil para resguardar el principio del debido
proceso. La excepción está dada en el proceso penal donde la regla general es la única instancia, puesto que no
procede la apelación contra la sentencia del TOP ni del procedimiento simplificado.
 Principio de preclusión: transcurrida la oportunidad procesal para la interposición de un recurso, serán declarados
inadmisibles por haber precluído el derecho a interponerlo. También podemos encontrar aquí la consumación,
consistente es que la facultad de recurrir se agota una vez que se ha ejercido.

La regla general es que los recursos sean conocidos en virtud de la actividad jurisdiccional de los tribunales, sin embargo,
en virtud de las facultades conservadoras se conocen los recursos de amparo y protección, como en virtud de las facultades
disciplinarias se conoce el recurso de queja, y de las económicas el recurso de rectificación, aclaración o enmienda.

Se pueden distinguir:
 Tribunal a quo: es el tribunal que dictó la resolución que se impugna, y ante el que generalmente se presenta el
recurso.
 Tribunal ad quem: es el tribunal que falla el recurso interpuesto.

RECURSO TRIBUNAL A QUO TRIBUNAL AD QUEM


Aclaración, rectificación o enmienda Mismo tribunal Mismo tribunal.
Reposición Mismo tribunal Mismo tribunal
Apelación Se interpone ante quien dicta la resolución Lo resuelve el superior jerárquico
De hecho Mismo tribunal Mismo tribunal
Casación en la forma Se interpone ante quien dicta la resolución Lo resuelve el superior jerárquico
Casación en el fondo Se interpone ante el tribunal de segunda ECS.
instancia que dicta la resolución.
Nulidad JG o TOP ICA o ECS
Revisión ECS ECS
Amparo ICA ICA
Protección ICA ICA
Queja Se interpone ante el superior jerárquico del Lo falla el superior jerárquico del que dicta
que dicta la resolución la resolución.
RESOLUCIÓN PROCEDE NO PROCEDE
Recurso de apelación.
Sentencia definitiva en materia civil Reposición
Casación en la forma y fondo
Recurso de revisión
Sentencia definitiva en materia Recurso de apelación procedimiento Apelación contra TOP y simplificado.
penal abreviado.
Nulidad contra TOP y simplificado.
Sentencia interlocutoria en materia Recurso de apelación Recurso de reposición, salvo la
civil Recurso de casación cuando ponen interlocutoria de prueba.
término al procedimiento o hacen
imposible su prosecución.
Sentencia interlocutoria en materia Recurso de reposición.
penal Recurso de apelación cuando ponen
término al procedimiento o hacen
imposible su prosecución.
Autos y decretos Reposición
Excepcionalmente, son apelables.

RECURSO RESOLUCIÓN
Rectificación, aclaración o Procede fundamentalmente contra sentencias definitivas e interloutorias.
enmienda También procede contra autos y decretos, pudiendo incluso el juez actuar de
oficio.
Reposición en materia civil Procede fundamentalmente contra autos y decretos.
Excepcionalmente, procede contra las siguientes interlocutorias:
 Resolución que recibe la causa a prueba.
 Resolución que declara inadmisible el recurso de apelación.
 Resolución que declara desierto el recurso de apelación.
 Resolución que declara prescrito el recurso de apelación.
 Resolución que declara inadmisible el recurso de apelación.
 Resolución que rechaza la casación en el fondo por adolecer de
manifiesta falta de fundamento.
 Resolución que deniega la solicitud para que el recurso de casación sea
conocido y resuelto por el plano.
Reposición en materia penal Procede contra autos y decretos y sentencias interlocutorias.
Jamás procede contra la sentencia definitiva.
Recurso de apelación en materia Procede contra la sentencia definitiva y todas las sentencias interlocutorias de
civil primera instancia.
Excepcionalmente, procede contra aquellos autos y decretos que alteren la
sustanciación regular del juicio u ordenen la realización de trámites no
contemplados en la ley, pero sólo en subsidio de la reposición y para el caso de
que no sea acogida.
Recurso de apelación en materia Su concesión es excepcional y sólo procede para las resoluciones en que la ley
penal específicamente lo conceda.
Recurso de hecho Procede sólo contra la resolución que declara admisible o inadmisible el recurso
de hecho.
Recurso de casación en la forma Procede contra la sentencia definitiva y sentencias interlocutorias que pongan
término al juicio o hagan imposible su prosecución.
Recurso de casación en el fondo Procede contra la sentencia definitiva y sentencias interlocutorias que pongan
término al juicio o hagan imposible su prosecución, que sean inapelables y que
hayan sido pronunciadas por ICA o por un tribunal arbitral de 2da instancia.
Recurso de nulidad Procede contra la sentencia definitiva pronunciada por un TOP o por el JG en
procedimiento simplificado o de acción privada.
Recurso de revisión Procede contra sentencia firme o ejecutoriada; no procede contra las
resoluciones pronunciadas por la ECS en conocimiento de recursos de casación
o revisión.
Recurso de Queja Procede en contra de sentencias definitivas e interlocutorias que pongan término
al juicio o que hagan imposible su prosecución, siempre que dicha sentencia no
sea susceptible de ser impugnada por cualquier otro recurso.

RECURSO PLAZO U OPORTUNIDAD PARA INTERPONERLO


Rectificación, aclaración o No existe plazo fijo, pues sólo pretende una corrección formal.
enmienda
Recurso de Puede interponerse sin limitación de tiempo, siempre que se hagan valer nuevos
reposición
extraordinario antecedentes. Ello se permite, porque los autos y decretos no producen cosa
juzgada.
Recurso de revisión en materia No tiene plazo para su interposición, e incluso puede ser deducido por los
penal herederos.
Recurso de amparo Su plazo tácito es mientras se encuentre vigente la situación que se reclama.
Recurso de reposición de En forma inmediata, pues de lo contrario precluye la facultad de hacerlo valer.
resoluciones dictadas en audiencias

Para interponer recursos, y renunciar a ellos es necesario contar con las facultades especiales del art. 7 inciso 2° CPC.

RECURSO DE RECTIFICACIÓN, ACLARACIÓN O ENMIENDA.


Recurso de Aclaración Rectificación o Enmienda.
Se encuentra reglamentado en el CPC; en el CPP no se regula, sin perjuicio de que tenga aplicación en conformidad al 52
CPP que hace aplicables las normas del Libro I CPC sobre normas comunes a todo procedimiento.
En virtud del desasimiento del tribunal, una vez notificada una sentencia definitiva o interlocutoria a alguna de las partes,
el tribunal no podrá alterarla ni modificarla en modo alguno. Como excepción a dicho principio se establece este recurso.

Definición. Es el medio que la ley concede a las partes para obtener que el mismo tribunal aclare los puntos obscuros o
dudosos, salve las omisiones o rectifique los errores de copia, de referencia o de cálculo numérico que aparezcan de
manifiesto en la sentencia.

Se discute por lo mismo respecto de su naturaleza j°, pues no pretende impugnar la sentencia. La doctrina que estima que
es un recurso señala que igualmente tiende a la modificación de una sentencia; quienes opinan que no es un recurso señala
que sólo persigue fines de economía procesal ya que evita que por errores de forma, se deba recurrir a la apelación.

Características del recurso de RAE:


1) Se trata de un recurso extraordinario.
2) Procede contra sentencias definitivas e interlocutorias. Respecto de los autos y los decretos la corrección de los
errores puede hacerse de oficio por el tribunal, ya que los autos y decretos no producen el desasimiento del tribunal.
En el proceso penal la regla es más restringida al señalar que el tribunal no puede corregir de oficio, pudiendo sólo
poner el conocimiento del intervinientes la existencia del vicio para que éste lo haga valer.
3) Es un recurso de retractación. Lo que pretende es que el mismo órgano jurisdiccional revele el verdadero sentido
y alcance de su decisión. El objetivo del recurso de RAE puede ser:
 Aclarar puntos oscuros o dudosos, explicando el real sentido y alcance de la decisión.
 Salvar las omisiones, es decir, llenar vacíos que las sentencias hayan dejado. Ello debe ser un error involuntario
del tribunal.
 Rectificar errores de copia, de referencia o de cálculos que aparezcan de manifiesto en la sentencia, se trata
de corregir errores materiales.
4) Se interpone ante el mismo tribunal que dictó la sentencia impugnada para que lo resuelva él mismo.
5) Emana de las facultades económicas de los tribunales.
6) Procede de oficio o a petición de parte, dependiendo de ello el plazo para su ejericio:
 De oficio por el tribunal que dictó la sentencia; los tribunales pueden rectificar de oficio los errores, dentro de
los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia. El tribunal podrá aclarar, rectificar o enmendar la sentencia, a
pesar de la interposición de recursos sobre ella.
 A petición de parte; el CPC no contempló plazo para ejercer esta facultad; ello porque no persigue alterar la
autoridad de cosa juzgada de la sentencia.

Tramitación: Presentado el recurso, el tribunal podrá resolver de plano o escuchando a la otra parte, dándole tramitación
de incidente. El tribunal decide si mientras resuelve, suspende o no la ejecución. Puede solicitarse la suspensión. No
suspende el plazo para apelar.
La resolución en la que se efectuó la rectificación, aclaración o enmienda es apelable, siempre que la sentencia a que se
refiere sea apelable.

RECURSO DE REPOSICIÓN
Es el medio que la ley concede a las partes para pedir la modificación de una resolución al mismo tribunal que la dictó.
Tiene una gran importancia puesto que puede interponerse para corregir vicios en que puedan incurrir autos y decretos.

Características del recurso de reposición.


1) Es un recurso de retractación. Se interpone ante el mismo tribunal que dictó la resolución, para que la resuelva él
mismo.
2) Emana de las facultades jurisdiccionales de los tribunales.
3) Es un recurso ordinario; procede contra los autos y decretos, y contra las interlocutorias en material penal.

Resoluciones contra las cuales procede:


1º. En materia civil: Procede contra autos y decretos.
Excepcionalmente, procede contra las siguientes sentencias interlocutorias:
1. La resolución que recibe la causa a prueba con apelación subsidiaria dentro de 3° día.
2. La resolución que cita a las partes a oir sentencia luego de vencido el plazo para que las partes hagan
observaciones a la prueba, fundada en un error de hecho, dentro de 3° día. La resolución que cita a las partes a oir
sentencia después del período de discusión y conciliación es apelable directamente, ya que niega explícita o
implícitamente el trámite de recepción de la causa a prueba, salvo que las partes hayan pedido que se falle el pleito
sin más trámite.
3. Las resoluciones que declaran inadmisible o la prescripción del recurso de apelación, ambas dentro de 3° día
y fundados en un error de hecho.
4. Las resoluciones que declaran inadmisible el recurso de casación, dentro de 3° día y fundado en un error de
hecho.
5. La resolución que rechaza el recurso de casación en el fondo por adolecer de manifiesta falta de fundamento,
fundado y dentro de 3° día.
6. La resolución que niega la solicitud para que el recurso de casación en el fondo sea conocido y resuelto por
el pleno, fundado y dentro de 3° día.

2º. En materia penal. Procede contra autos, decretos y sentencias interlocutorias.

Iniciativa para interponer el recurso. A petición de la parte respectiva que haya sufrido agravio con la resolución. En el
proceso penal la norma general indica que pueden recurrir contra las resoluciones judiciales el MP y los demás intervinientes
agraviados.

Oportunidad procesal para deducir el recurso de reposición:


1º. En materia civil.
Se debe distinguir:
 Recurso de reposición que procede en contra de algunas sentencias interlocutorias. El plazo es de 3 días; se
trata de un plazo individual, discontínuo, fatal, improrrogable y no admite ampliación.
 Recurso de reposición ordinario. Es aquel que se deduce sin nuevos antecedentes. El plazo es de 5 días contados
desde la notificación de la resolución. Se trata de un plazo individual, discontinuo, fatal, improrrogable y no admite
ampliación.
 Recurso de reposición extraordinario. Es aquel que se hace valer con nuevos antecedentes y sólo procede contra
autos y decretos (no contra sentencias interlocutorias). Son nuevos antecedentes, según la ECS, todo hecho jurídico
que no estuvo en conocimiento del tribunal al momento de dictar la resolución. En este caso, no se ha señalado
plazo, pero se ha considerado que debe ser tan pronto como llegue a conocimiento de la parte y mientras se encuentre
pendiente la ejecución de lo resuelto. Si se realiza otra gestión distinta, deberá entenderse que precluye la facultad
para interponer el recurso de reposición extraordinario.

2º. En materia penal.


Se debe distinguir:
 Resoluciones dictadas fuera de audiencia. Debe interponerse dentro de 3° día y debe ser fundado.
 Resoluciones dictadas en audiencias orales. Deben promoverse tan pronto se dicten y sólo serán admisibles
cuando no hayan sido precedidas de debate. Se efectuará verbalmente, de inmediato y en el mismo acto se
pronunciará el fallo. La preclusión de la facultad se produce en el momento mismo en que se realiza una
actuación distinta a la de haberse interpuesto el recurso por la parte agraviada.

Forma de deducir el recurso:


1º. En materia civil.
Debe deducirse por escrito y fundado, señalando la resolución contra la cual se deduce, solicitando que se acoja la
reposición, dejando la resolución sin efecto o modificándola en lo que sea procedente.
Es posible deducir el recurso de reposición y en subsidio, el recurso de apelación para el caso de que no sea acogida la
reposición. Es posible en el caso de autos o decretos que alteren la sustanciación del juicio o que recaiga sobre no
ordenados por ley, como también respecto de la interlocutoria de prueba. En estos casos, el recurso de apelación no
requiere fundarla ni formular peticiones concretas, siempre que el recurso de reposición cumpla con ambas exigencias.
Si no se deduce la apelación subsidiariamente, una vez fallada la reposición no es posible apelar.

2º. En materia penal.


Si se trata de una resolución dictada fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito y fundado.
Si se trata de una resolución dictada en audiencia, deberá ser interpuesto en forma verbal y tan pronto como se hubiere
dictado la resolución, fundándose someramente.

Tramitación. Ante el mismo tribunal que la dictó el que resuelve de plano. No obstante en el caso de la reposición
extraordinaria, debe darle tramitación de incidente.
1º. En materia civil:
 Tratándose de la reposición ordinaria que procede contra autos y decretos, se resolverá de plano. La
interposición del recurso no suspende el procedimiento.
 Tratándose de la reposición extraordinaria en que se hacen valer nuevos antecedentes, no se ha contemplado
una tramitación específica, considerándose que debe tramitarse como un incidente. La interposición del recurso
suspende la tramitación, pudiendo ejecutarse el auto sólo una vez fallada la reposición.
 Tratándose de las sentencias interlocutorias susceptibles del recurso de reposición, el tribunal podrá fallarla
de plano o darle tramitación de incidente.

2º. En materia penal:


 Tratándose de la reposición de una resolución dictada fuera de audiencia, el tribunal generalmente resolverá
de plano, y excepcionalmente le dará tramitación de incidente si la complejidad del asunto aconseja oir a la otra
parte.
 Tratándose de la reposición de una resolución dictada en audiencia, el tribunal resolverá de inmediato y por lo
tanto, la interposición del recurso no suspende la audiencia.

Resolución y recursos en su contra:


La resolución que acoge el recurso de reposición, podrá ser apelada sólo por la parte que no interpuso la reposición.
La parte que repuso no podrá apelar, puesto que con la reposición se elimina el agravio; si interpuso recurso de apelación
en subsidio, éste le será negado.
La resolución que rechaza el recurso de reposición, no será susceptible de apelación ni por la parte que no interpuso el
recurso de reposición, ni por la parte que lo interpuso, salvo en cuanto haya deducido en subsidio la apelación, caso en que
se le concederá el recurso.
En el proceso penal, las reposiciones rechazadas del TOP son inapelables.
RECURSO DE APELACIÓN
El recurso de apelación es la institución que nuestra legislación contempla para materializar la doble instancia:
 Conoce en única instancia, cuando la sentencia es inapelable.
 Conoce en primera instancia, cuando la sentencia es susceptible del recurso de apelación.
 Conoce en segunda instancia, el tribunal de alzada que conoce y resuelve el recurso de apelación.

Concepto. Es un recurso ordinario, un acto jº procesal que compete a la parte agraviada por una resolución judicial, por el
cual se solicita al tribunal que la dictó que eleve el conocimiento del asunto al tribunal superior jerárquico, para que éste la
enmiende conforme a derecho.
Objeto: Art. 186 CPC “obtener del tribunal superior respectivo que enmiende con arreglo a derecho, la resolución del
inferior”, ya sea modificando o revocando el fallo.

Características del recurso de apelación.


 En materia civil es un recurso ordinario, porque procede contra la generalidad de las resoluciones y no se establecen
causales específicas. En materia penal, la regla es que las resoluciones son inapelables, salvo las que expresamente se
conceden.
 Se interpone ante el tribunal inferior, para ante el superior.
 Emana de las facultades jurisdiccionales de los tribunales.
 Procede siempre que exista un agravio.
 Da lugar a la segunda instancia, permitiendo que el tribunal que conoce pueda revisar los hechos y el derecho de
acuerdo a las peticiones concretas de las partes.
 Procede en asuntos contenciosos, como no contenciosos.
 Es renunciable, expresa o tácitamente.
 Si no se interpone puede dar lugar al trámite de la consulta, en el juicio de hacienda.

Resoluciones contra las que procede:


1º. En materia civil:
 Sentencias definitivas e interlocutorias de primera instancia, salvo las que la ley declara inaplicables.
 La regla general indica que los autos y los decretos no son apelables. Excepcionalmente, se permite la apelación
de ciertos autos y decretos, siempre en forma subsidiaria de la reposición y para el evento de que no fuera
acogida:
a. Cuando alteren la substanciación del procedimiento. Por ejemplo, la demanda en juicio sumario se provee
“traslado”, en vez de citar al comparendo.
b. Cuando recaen sobre trámites que no están expresamentes ordenados por la ley. Por ejemplo, si se cita a conciliación
en los casos en que ella no procediere.

2º. En materia penal:


Procede SÓLO respecto de las resoluciones en que expresamente se conceda.
Respecto a las resoluciones pronunciadas por el juez de garantía, son apelables:
1) Cuando pusieren término al procedimiento o hicieren imposible su prosecución o la suspendieren por más de 30
días.
2) Cuando la ley lo señale expresamente.
Respecto a las resoluciones pronunciadas por el TOP, la regla general indica que éstas son inapelables.
Excepcionalmente, la resolución que ordene, mantenga, niegue lugar o revoque la PP será apelable cuando se dicte en
audiencia, aún ante un TOP. Además, esta apelación se puede interponer en forma verbal tratándose de la concesión o
revocación de la PP o IP por delitos graves (robos violentos, homicidios, tráfico, etc).

En ciertos casos, el legislador ha establecido la improcedencia de la apelación:


 Instancia. Las sentencias D o I dictadas en única o segunda instancia son inapelables, salvo la que resuelve sobre la
incompetencia del tribunal.
 Naturaleza de la resolución. Por regla general, los autos y decretos no son apelables:
 Proveído a solicitud de habilitar día y hora inhábil para practicar actuación procesal.
 La que ordena recibir el incidente a prueba.
 La que da ha lugar el incidente de inhibición.
 La que dispone la práctica de una diligencia probatoria.
 La que da ha lugar a la ampliación de prueba sobre hechos nuevos.
 En general los autos y decretos que no alteran la normal sustanciación del juicio, ni decretan trámites no
expresados en la ley.
 Contenido. Determinadas resoluciones en relación a la recepción de la causa a prueba Art. 90.
 Cuantía. Procesos civiles inferiores a 10 UTM (mínima cuantía) se conocen en única instancia. En el proceso penal, el
JG conoce en única instancia del procedimiento simplificado y del procedimiento de acción privada.
 Tribunal. Las de la CS y en general las de la C de Ap como tribunal de segunda instancia. Son inapelables también las
resoluciones TOP.

CAUSAL GENÉRICA PARA LA APELACIÓN: La existencia de agravio. Éste se genera con motivo de no haber
obtenido una parte con la dictación de la resolución todo lo que pretendía durante el proceso, es decir, se determina por la
diferencia entre lo pedido y lo efectivamente otorgado por el tribunal. Recordemos que para establecer legalmente el agravio,
se utilizan las normas dadas a propósito del juicio de hacienda.
En materia penal, también se contempla el agravio como causal genérica de procedencia para todos los recursos;
estableciendo en 352 CPP que podrán recurrir en contra de las resoluciones judiciales el MP y los demás intervinientes
agraviados por ellos, sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley.

La resolución que se pronuncia sobre el recurso de apelación, según el objeto que éste persiga, puede ser:
Confirmatoria
Modificatoria
Revocatoria.

Sujetos del recurso de apelación.


 Activo: apelante o recurrente, es la parte agraviada que interpone el recurso y que pretende la enmienda de la
resolución del tribunal inferior, en su beneficio.
 Pasivo: apelado o recurrido, aquel en cuyo perjuicio se pretende enmendar el fallo.
 Tribunales
o Ad Quo: es el tribunal que dictó la resolución agraviante y ante quien se presenta el recurso.
o Ad Quem: es el tribunal quien conocerá del recurso. Es el superior jerárquico y se desprende de la regla del
grado.

Plazo para interponer el recurso de apelación. Plazo fatal, individual, de días hábiles, legal e improrrogable.
La regla general: 5 días desde la notificación a la parte que interpone el recurso.
Sentencias definitivas en lo civil, 10 días desde la notificación a la parte que interpone el recurso. Se amplía el plazo en el
caso de la sentencia defintiva puesto que puede resultar más compleja.
Sentencias en procedimiento abreviado, 5 días desde la notificación de la sentencia, lo que puede aumentarse según la
tabla.
La apelación que se interpone en subsidio de la reposición, la apelación se debe entablar dentro del plazo de la reposición,
esto es, 5 días si se trata de autos y decretos y 3 días si se trata de las sentencias interlocutorias que son susceptibles del
recurso de reposición. (Sentencia interlocutoria que declara desierto o prescrito el recurso de apelación o Resolución que
recibe la causa a prueba).
Plazos especiales:
o Recurso de amparo, 24 horas.
o Laudo u Ordenata, 15 días.
o Apelación verbal en el proceso penal.

Formas de deducir el recurso de apelación.


1° En Materia Civil.
 RG. Por escrito. Por excepción en los procedimientos orales puede ser verbal, pero deberá dejarse constancia en
acta de lo señalado someramente como fundamentos de hecho, derecho y peticiones concretas.
 La apelación debe contener los fundamentos de hecho y derecho en los cuales se apoya.
 Debe contener las peticiones concretas que se formulan. No basta con la simple solicitud de revocación, sino
que debe indicarse cómo debe revocarse. En el caso de que se interponga la apelación en subsidio de la reposición,
no será necesario que contenga los fundamentos y peticiones, siempre que la reposición los contenga.
El apelante debe encuadrar sus peticiones concretas con las acciones y excepciones que se hicieron valer en primera
instancia; el tribunal recibirá de esta manera la competencia específica que se le entrega a través del conocimiento del
recurso. Si no resuleve cada uno de los puntos, la resolución es casable y si se extiende a puntos no comprendidos en las
peticiones concretas, habrá ultrapetita.
El recurso que no contenga los fundamentos de hecho y derecho además de las peticiones concretas será declarado
inadmisible.

2° En Materia Penal.
367 CPP: el recurso de apelación deberá interponerse por escrito, con indicación de sus fundamentos y de las peticiones
concretas que se formularen.
Excepcionalmente, se contempla la posibilidad de recurrir verbalmente contra la resolución que niegue o revoque la PP en
delitos graves; sin embargo en este caso, igual deberán indicarse los fundamentos y peticiones concretas.

Efectos y formas de concederse el recurso de apelación:


1. Efecto Devolutivo. En virtud de éste, se otorga competencia al tribunal superior jerárquico para conocer y fallar el
recurso de apelación. Este efecto es de la esencia del recurso pues da paso a la segunda instancia.
2. Efecto Suspensivo. En virtud de éste, se suspende la competencia del tribunal inferior para seguir conociendo del
asunto, de manera tal que no es posible cumplir la resolución impugnada sino hasta que se resuelva el recurso. Este
efecto es de la naturaleza. Si el recurso se concede en ambos efectos, el tribunal de primera instancia obra de
manera inválida: sus actos son nulos por falta de competencia.
Teniendo presente lo anterior, es que el recurso de apelación puede concederse:
A. En ambos efectos (devolutivo y suspensivo a la vez). Sólo existe un tribunal competente: el de segunda
instancia. El tribunal de primera instancia no puede seguir conociendo del asunto, pues su competencia se encuentra
suspendida hasta la resolución del recurso. Esta es la regla general, puesto que 193 CPC señala que cuando se
otorga simplemente apelación, sin limitar sus efectos, se entenderá que comprende el devolutivo y el suspensivo.
Los casos de mayor aplicación práctica en que se concede el recurso en ambos efectos:
 La apelación de la sentencia definitiva en juicio ordinario.
 La apelación de la sentencia definitiva en juicio ejecutivo y sumario, interpuesta por el ejecutante o demandante.
 La apelación de la sentencia definitiva en procedimiento ejecutivo incidental, interpuesta por el demandante.

En materia penal, la regla general es que las apelaciones se concedan en el solo efecto devolutivo, salvo norma expresa que
lo conceda en ambos efectos como:
 El auto de apertura.
 La sentencia definitiva en procedimiento abreviado.

B. En el sólo efecto devolutivo. Existen dos tribunales con competencia para seguir conociendo del asunto. El de
segunda instancia tiene competencia para pronunciarse acerca del recurso de apelación y el de primera instancia
para seguir conociendo de la causa. Estas apelaciones en el solo efecto devolutivo generan las sentencias que
causan ejecutoria, es decir, aquellas que pueden ser cumplidas no obstante existir recursos pendientes en su
contra. No obstante, todo lo actuado en primera instancia con posterioridad a la concesión del recurso está
condicionado a lo que se resuelva en la apelación. Si la apelación modifica o revoca la resolución impugnada, todo
lo actuado en primera instancia deberá retrotraerse total o parcialmente al estado en que se encontraba antes de la
concesión del recurso.
Casos en que debe concederse la apelación en el solo efecto devolutivo:
 Las sentencias definitivas dictadas contra el demandado en los juicios ejecutivos y sumarios.
 La apelación de los autos, decretos y sentencias interlocutorias.
Con esta amplitud, la regla general de la concesión de la apelación en ambos efectos se ha reducido al máximo por aplicarse
sólo respecto de las sentencias defintivas y siempre que el legislador no haya contemplado norma especial.
 Las resoluciones pronunciadas en el incidente de ejecución de una sentencia firme, definitiva o interlocutoria.
 De las resoluciones que ordenen alzar medidas precautorias.
Como señalamos, es también la regla general en materia penal.

La orden de no innovar (ONI).


La ONI es una facultad del tribunal que está conociendo del recurso de apelación concedido en el sólo efecto devolutivo
para suspender la tramitación de la causa en la instancia inferior, a petición del apelante y por resolución fundada.

Requisitos de la ONI:
1) Que se haya concedido una apelación en el solo efecto devolutivo.
2) Que el apelante lo solicite ante el tribunal de alzada; el tribunal no puede decretarla de oficio. La ONI debe puede
solicitarse desde la concesión del recurso, hasta la vista de la causa en segunda instancia, no se ha señalado una
oportunidad expresamente.
3) El tribunal de alzada deberá dictar una resolución fundada para conceder la ONI. En esta resolución, el tribunal
de alzada indicará los efectos que producirá la ONI que podrá suspender o paralizar el cumplimiento de la resolución
recurrida o de otras actuaciones.

La solicitud debe presentarse ante el tribunal de alzada, acompañada de los antecedentes que a juicio del peticionario
justifican la medida. El Presidente del tribunal distribuirá las solicitudes entre las diversas salas, quienes conocerán en
cuenta, sin solicitud de informe a los recurridos. La causa se radicará en esa sala para efectos de su vista, y producirá
los siguientes efectos:
1) Si la ONI es concedida, se oficia al recurrido para su cumplimiento y el recurso de apelación gozará de preferencia
para su vista y fallo.
2) Si la ONI es rechazada, el recurso no gozará de preferencia alguna para su vista.

En el proceso penal no se regula la concesión de la ONI; la ECS instruyó que no procede en las apelaciones penales.

Tramitación del recurso de apelación en Tribunal Ad Quo:


Los trámites son: la concesión del recurso, notificación de la resolución que lo concede o deniega, depósito para fotocopias
o compulsas y remisión del proceso o de las compulsas al tribunal de alzada.

1º. Concesión del recurso. Interpuesto el recurso, el tribunal debe dictar una resolución concediéndolo o denegándolo.
La resolución no es susceptible de recurso alguno, sin perjuicio del Recurso de Hecho y falso recurso de hecho.
1° Examen de admisibilidad: recae sobre cuestiones formales del recurso y nunca de fondo:
 Que la resolución sea susceptible de apelación.
 Que haya sido interpuesta dentro del plazo.
 Que contenga los fundamentos de hecho y de derecho.
 Que contenga peticiones concretas.
2º. Notificación de la resolución que lo concede o deniega. En materia civil, se notifica por estado diario. Tiene
importancia esta notificación pues a partir de ella comienza a correr el plazo para el recurso de hecho y es el primer
elemento del emplazamiento para la segunda instancia. Asimismo, a contar de este momento, comienza a correr el
plazo para depositar dinero para las compulsas, si se concedió en el solo efecto devolutivo.
En materia penal, la concesión del recurso también se notifica por estado diario, salvo al MP al que deberá
notificarse a sus oficinas. En este caso también comienza el plazo para la interposición del recurso de hecho y es el
primer elemento para el emplazamiento en segunda instancia; no procede depósito de dinero para compulsas, puesto
que la remisión de los antecedentes es una carga del tribunal de primera instancia.

3º. Depósito de dinero para compulsas. Esta obligación nace sólo en materia civil, para el caso de que el recurso se
haya concedido en el solo efecto devolutivo. Las compulsas son copias de las piezas del expediente necesarias para
el conocimiento del recurso; éstas serán mencionadas por la misma resolución que concede el recurso y deben ser
autorizadas por el secretario. Si la apelación se concedió en ambos efectos, la tramitación ante el tribunal de segunda
instancia se hace con los autos originales.
Si se concede el recurso. Plazo de 5 días para consignar el pago de compulsas a riesgo de declarar desierta la apelación.
En el proceso penal, el tribunal de primera instancia remite los antecedentes al de alzada electrónicamente.

4º. Remisión del proceso o compulsas al tribunal superior. Al día siguiente de la última notificación, plazo que
podrá ampliarse por todos los días que, atendida la extensión de las copias que hayan de sacarse, las compulsas
estén listas. Con la remisión del expediente precluye el derecho de adherirse en primera instancia.

El emplazamiento en la segunda instancia.


1º. En materia civil.
Es un trámite esencial de la segunda instancia, por lo que su omisión acarrea casación en la forma. Los elementos del
emplazamiento en segunda instancia son:
 La notificación de la resolución que concede el recurso (1ra instancia).
 El transcurso del plazo que el apelante tiene para concurrir ante el tribunal de 2da instancia.

Ingresado el expediente en la secretaria del tribunal de alzada, el secretario deberá certificar este hecho y a contar de esta
certificación las partes tendrán un plazo de 5 días para comparecer. Si el expediente proviene de un tribunal que funciona
fuera de la comuna asiento del tribunal de alzada, se aumentará este término en la misma forma que el de emplazamiento
para contestar demandas (+3 días + tabla). El plazo comienza a correr sin notificación alguna por ello es necesario estar
monitoreando permanentemente el tránsito del expediente.

2º. En materia penal.


Los elementos del emplazamiento en segunda instancia en materia penal son:
 La notificación de la resolución que concede el recurso, por parte del tribunal de primera instancia.
 La notificación de la resolución que fija día y hora para la vista del recurso.
 Vista propiamente tal.

Tramitación del recurso de apelación ante el tribunal ad quem.


Los trámites que se comprenden en esta etapa son: certificado de ingreso, 2° control de admisibilidad y comparencia de las
partes.

1º. Certificado de ingreso del expediente al tribunal de segunda instancia. El secretario certifica este hecho e
ingresa la causa al libro de ingresos, asignándole un rol; este ingreso no se notifica en modo alguno a las partes.
Ninguna de estas actuaciones se encuentra regulada en forma expresa: el libro de ingresos se lleva como medida
económica para la buena marcha del tribunal. En materia penal, ingresado el recurso a la ICA se abre un plazo de 5
días para que los intervinientes le formulen observaciones por escrito, o de adhieran a él,

2º. Segundo control de admisibilidad del recurso. Ingresado el recurso, el tribunal de alzada debe realizar de oficio
y en cuenta un examen de admisibilidad del recurso que será en los mismos términos que el primer examen de
admisibilidad. En este control, podrá declararlo inadmisible u ordenar traer los autos en relación, para el sólo efecto
de discutir acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso. De este fallo, será posible reponer dentro de
3ro día.
Si se declara admisible ordenará que se traigan los autos en relación o bien “dése cuenta” si la vista debe hacerse
en cuenta y no proceden alegatos.

3º. Comparecencia de las partes en segunda instancia.


 Plazo para comparecer: Como ya indicamos, el plazo será de 5 días si el tribunal de primera y segunda instancia se
encuentran en la misma comuna; 8 días si el tribunal de primera instancia se encuentra fuera de la comuna del tribunal de
alzada y 8 días más tabla si se remiten desde fuera del territorio jurisdiccional del tribunal de segunda instancia; éstre último
caso sólo podrá presentarse en caso de subrogación de ICAs.
 Características del plazo: se trata de un plazo fatal, de días hábiles, improrrogables, común, que no empieza a correr
desde una notificación sino desde el certificado del secretario que certifica el hecho de que el expediente ha ingresado,
dentro de él las partes pueden solicitar alegatos y adherirse a la apelación.
 Forma de comparecer en segunda instancia: las partes deberán comparecer mediante un escrito llamado “se hace parte”,
presentar un escrito confiriendo poder a un procurador del número o presentando un escrito solicitando alegatos. En materia
penal, no existen normas sobre la comparecencia en segunda instancia, pero se sanciona igualmente la no comparecencia a
la audiencia, declarando el abandono del recurso.
 Sanción a la no comparecencia oportuna de las partes: Tratándose del apelante se produce la deserción del recurso,
que puede decretarse de oficio o a petición del apelado; se requiere de la certificación del secretario de la no comparecencia
del apelante. Tratándose de apelado el recurso se seguirá en su rebeldía por el solo ministerio de la ley, a quien no será
necesario notificarle ninguna resolución puesto que ellas producirán sus efectos desde que se pronuncien. El rebelde podrá
comparecer en cualquier momento, pero representado por procurador del número.

Formalidades. Personalmente o representadas por abogado habilitado o procurador del número. Lo normal es presentar un
escrito haciéndose parte, confiriendo poder y solicitando alegatos si es preciso, notificándose de la primera resolución
tácitamente.

La Adhesión a la Apelación.
Facultad del apelado para pedir la reforma de la sentencia en la parte que le sea agraviante aún cuando no haya apelado en
tiempo y forma. La adhesión a la apelación no es más que la apelación del apelado; para ello es necesario que se haya
pronunciado una sentencia mixta, es decir, que no haya acogido íntegramente las pretensiones de las partes.

Requisitos de la adhesión a la apelación:


1. Que una de las partes haya interpuesto un recurso de apelación.
2. Que el recurso de apelación se encuentre pendiente, es decir, que la apelación no se haya fallado ni el apelante se
haya desistido, o se haya declarado desierta o prescrita.
3. Que la sentencia de primera instancia le cause agravio al apelado.
4. Que el apelado se adhiera en tiempo y forma. En primera instancia, podrá adherirse hasta que se eleven los autos
al superior. En segunda instancia, podrá adherirse en el término de emplazamiento para la segunda instancia. El
escrito debe cumplir con los mismos requisitos de la apelación, de lo contrario podrá ser declarada
inadmisible.
El apelado que se haya adherido a la apelación en primera instancia, debe comparecer en segunda instancia pues de lo
contrario, podrá declararse desierta la apelación.
Efectos de la apelación:
 Se amplía la competencia delegada al tribunal de segunda instancia, quien deberá conocer y fallar las peticiones
concretas tanto de la apelación como de la adhesión.
 La adhesión a la apelación una vez formulada, es independiente de la apelación principal y continúa su propio curso.

Notificaciones en segunda instancia.


RG es el estado diario. Excepcionalmente:
 La primera debe hacerse personalmente, lo normal es que sea tácitamente.
 Cuando el tribunal lo estima pertinente puede ordenar otra forma de notificación. No es necesario en el caso de
deserción o apelado rebelde.
 La notificación que ordena la comparecencia personal de las partes debe ser notificada por cédula.

La prueba en segunda instancia.


La regla general indica que no se admitirá prueba alguna; sin embargo es posible encontrar algunas excepciones:
 Si se hacen valer las excepciones anómalas de prescripción, cosa juzgada, transacción y pago efectivo que conste
en un antecedente escrito, el tribunal las tramitará como incidentes y abrirá un término probatorio si lo considera
necesario.
 La prueba documental puede recibirse hasta la vista de la causa.
 Se puede solicitar la absolución de posiciones hasta antes de la vista de la causa y por una sola vez.
 Es posible agregar la prueba rendida por exhorto.
 El tribunal puede decretar medidas para mejor resolver.
 Si desea recibir prueba testimoial como medida para mejor resolver debe recaer sobre hechos que no figuren en la
prueba rendida, que no haya sido rendida en primera instancia y que la considere absolutamente esencial para el
esclarecimiento de los hechos.
 El tribunal también, a petición de parte, pueden solicitar informes en derecho. Se trarta de opiniones escritas
emitidas por algún jurista sobre puntos determinados referidos a un juicio y que sean de difícil solución.
En materia penal, no se contempla la prueba en segunda instancia; sólo existen normas relativas al recurso de nulidad.

Conocimiento y resolución del recurso ante la ICA:


Cuando el asunto sometido a conocimiento de las ICA requiere tramitación antes de ser resuelto, el asunto pasará a la “Sala
Tramitadora”, que es la Primera Sala cuando la ICA se componga de varias salas. Sus resoluciones pueden ser dictadas por
un solo ministro. Si el asunto no requiere tramitación previa, o ésta ha sido cumplida, el asunto deberá entrar a conocerlo
en Sala o en Pleno, según corresponda.

Las ICA conocen de los asuntos sometidos a su decisión:


 En cuenta. Se informa a la Corte en forma privada y sin formalidad, ya sea por el relator o por el secretario, en
aquellas cuestiones de mera tramitación y cuando es la propia ley la que lo indica. No existe fijación en tabla
(sin perjuicio de la elaboración de la respectiva minuta de cuenta) y no habrá alegato de abogados.
 Previa Vista de Causa. El asunto procederá a fallarse una vez que se hayan cumplido determinados actos.
El COT no da normas precisas sobre qué asuntos deben verse en cuente y cuáles previa vista; una interpretación sistemática
de nuestra ley procesal permite concluir que los asuntos juridiccionales se resuelven previa vista y los asuntos relativos
a facultades disciplinarias, económicas y conservadoras de los tribunales se resuelven en cuenta. Existen ciertas
excepciones:
 Los recursos de queja, que si bien emanan de las facultades disciplinarias, deben verse previa vista.
 Los recursos de amparo y protección, que si bien emanan de las facultades conservadoras, deben verse previa vista.
 La apelación de toda resolución que no sea una sentencia definitiva, se verá en cuenta, a menos que
cualquiera de las parte en el plazo para comparecer en segunda instancia solicite alegatos.
 La consulta del juicio de hacienda se ve en cuenta para el sólo hecho de declararla ajustada o no a derecho.
La vista de la causa.
Es un trámite complejo compuesto por una serie de actos:
- Certificación de que la causa se encuentra en estado de relación, una vez que se han cumplido todas las
diligencias previas por la Sala Tramitadora.
- Decreto autos en relación y su notificación legal. La notificación del decreto autos en relación normalmente
se hace a través del estado diario, salvo que se trate de la primera notificación a la parte, caso en que será personal.
Desde este momento la causa queda en “estado de tabla”.
- Inclusión de la causa en tabla. La tabla será confeccionada con las causas que vayan quedando en estado de
tabla y no según el orden de su ingreso a la ICA. Excepcionalmente, existen causas que “gozan de preferencia
para su vista y fallo”. Esto significa que se incorporan con antelación a otras causas para su vista sin respetar el
orden de conclusión de su tramitación (alimentos provisionales, recusaciones, juicios sumarios, ejecutivos, penales,
recursos en que se haya concedido ONI, etc)

Corresponde al Pdte de la ICA formar la tabla para la semana (tabla ordinaria). Se forma una tabla como tantas salas hayan
y las causas se distribuyen entre ellas por sorteo. Excepcionalmente no se sortean las “causas radicadas”, como los recursos
de amparos y las que hayan conocido anteriormente de la orden de no innovar. En causas penales, la radicación se produce
respecto a las apelaciones relativas a la libertad de los imputados u otras cautelares personales. Éstas se agregan
extraordinariamente a la tabla del día hábil a su ingreso o el mismo día, si fueren urgentes. (Tabla extraordinaria). Son
agregadas extraordinariamente:
 Las apelaciones relativas a la PP y demás medidas cautelares.
 Los recursos de amparo.
 Otras que señalen las leyes.

De este modo, el Pdte ICA debe confeccionar la tabla individualizando las causas con el caratulado, señalar el día en que
deberá verse y el número de orden que le corresponde. Suele agregarse el nombre del relator y mediante abreviaturas la
materia del recurso. La tabla debe fijarse en un lugar visible.

- Vista de la causa propiamente tal con alegatos y relación, si corresponde.


Por regla general, los asuntos jurisdiccionales se resuelven previa vista y los asuntos relativos a atribuciones disciplinarias,
económicas y conservadoras de los tribunales se resuelven en cuenta.

Para que se proceda a la vista de la causa el día fijado, es menester que previamente se instale el tribunal. La instalación
del tribunal, la hará el Pdte ICA llamando a los funcionarios que deben integrar cada sala y levantar un acta con la
instalación donde se indicará el nombre de los ministros asistentes e inasistentes.

Se iniciará la audiencia procediéndose a la vista de las causas de acuerdo al orden establecido en la tabla. Sin embargo, este
orden puede verse alterado por el retardo, cuando hayan causas con preferencia de vista o alguno de los abogados se
encuentre alegando en otra sala. Las causas con preferencia que producen retardo son las “agregadas” y aquellas cuya vista
quedó interrumpida el día hábil anterior.

También es posible que se produzca la suspensión de la vista de la causa y que no se vea ese día. Ello puede impedirlo el
examen de las causas colocadas en lugar preferente de la tabla, falta de miembros del tribunal, muerte del abogado
patrocinante o de su cónyuge o parientes cercanos, o por solicitarlo así las partes. Cada parte puede hacer uso de este derecho
una sola vez, y una vez más solicitándolo de común acuerdo, solicitándolo por escrito hasta las 12 horas del día hábil anterior
a la audiencia correspondiente. En las causas penales ni en los recursos de amparo no procede la suspensión salvo por
impedirlo el examen de las causas preferentes, solicitud de común acuerdo, porque el abogado tenga otra vista o porque el
tribunal lo ordene.
Llegado el momento en que deba iniciarse la vista de la causa se realizará el anuncio, que consiste en fijar el respectivo
número de orden que se mantendrá fijo hasta que se pase a otro asunto. Las causas que hayan salido en trámite, suspendidas
o que por otras razones no vayan a verse, serán anunciadas al inicio de la audiencia. Los abogados que quieran alegar deben
anunciarse personalmente o por medio de procurador del número con el respectivo relator, antes del inicio de la audiencia.
También puede realizarse por escrito, 24 hrs. antes del inicio de la audiencia.

Anunciada la causa debe procederse a su relación. Previamente el relator debe informar a las partes en caso de que el
tribunal esté integrado por personas que no figuran en el acta de instalación para que puedan hacer valer sus implicancias y
recusaciones; asimismo, debe dar cuenta al tribunal de todo vicio u omisión sustancial que note en el proceso. Luego deberá
hacer la relación, entendida como la exposición oral y sistemática para informar suficientemente al tribunal del asunto
que debe resolverse. Ello se hará en presencia de los abogados que se hubieran anotado para alegar. En el proceso penal
no existe relación.

Concluida la relación, se dará inicio a los alegatos, que consisten en defensas orales que pueden hacer los abogados
habilitados para el ejercicio de la profesión. También pueden hacerlo los postulantes de las CAJ. Durante la vista de las
causas está prohibido presentar defensas escritas o leer minutas; sin perjuicio de que al final del alegato, los abogados
puedan dejar a disposición del tribunal una minuta de su alegato.

Los abogados alegarán en el orden en que hayan interpuesto sus recursos: primero alegará el recurrente y luego, el recurrido.
La duración de los alegatos se limitará a media hora y en el caso de recursos de casación en la forma, a una hora, y las
casaciones en fondo, a dos horas. Con los alegatos finaliza la vista de la causa.

La omisión de la vista de la causa puede acarrear la nulidad del fallo vía casación en la forma, puesto que se trata de un
trámite esencial. Se señala que es equivalente a la citación para oir sentencia en primera instancia.

Finalizados los alegatos esta podrá ser fallada de inmediato o quedar en acuerdo. Ello ocurirrá cuando el tribunal decrete
una medida para mejor resolver, el tribunal mande a informar en derecho o el tribunal resuelve dejarla en acuerdo para hacer
un mejor estudio de ella. Las causas civiles que hayan quedado en acuerdo deben fallarse en un plazo no superior a 30 o 15
días y tratándose de causas penales, éstas serán falladas de inmediato y si ello no fuere posible, en un día y hora que se dará
a conocer a los intervinientes en la misma audiencia.

Los acuerdos en las ICA se toman con los jueces que hayan asistido a la vista de la causa. Si ello no fuera posible por
enfermedad, muerte o destitución se procederá a una nueva vista. Los acuerdos se toman por mayoría absoluta de votos y
se designará a un ministro redactor de la sentencia; el último en votar es siempre el Presidente. El fallo llevará el nombre
de su redactor y de los ministros que hayan sostenido una opinión contraria.

Forma de Terminación del Recurso. Art 211


1. Por sentencia. Forma normal y directa de terminar el recurso. El recurso de apelación constituye instancia y por ende se
revisan las cuestiones de hecho y de derecho. Para determinar la competencia del tribunal de segunda instancia se distinguen
tres tipos de grados de competencia:
1º Grado. Se aplica al juicio ordinario de mayor cuantía y a todos los procedimientos especiales que no tengan
establecida norma diversa. Es la RG que implica que la Corte solo puede pronunciarse sobre aquello discutido
y resuelto en primera instancia, y respecto de las cuales se hubieren formulado peticiones concretas por el
apelante, salvo:
 Cuestiones no resueltas por incompatibilidad con las resueltas.
 Declaraciones obligatorias, no contenidas en el fallo apelado. Ello se hará previa audiencia del FJ y se referirá
por ejemplo, a la declaración de nulidad absoluta cuando aparezca manifiesta en un acto o contrato.
 Casación de oficio u otras causales de casación en las que dictará fallo de reemplazo.
 Orden al tribunal de primera instancia para que resuelva una acción u excepción promovida en el juicio,
suspendiendo la vista del recurso entre tanto.

En el proceso penal se contempla este 1er grado de competencia, pudiendo por tanto pronunciarse sólo sobre las solicitudes
formuladas por los recurrentes. Excepcionalmente, el fallo podrá extenderse más allá de lo solicitado, en los siguientes
casos:
 Cuando sólo uno de los varios imputados recurriere, la decisión favorable aprovechará a los otros, a menos que el
fallo exprese que los fundamentos son aplicables sólo a la persona del recurrente.
 Se puede anular de oficio un fallo que contenga motivos absolutos de nulidad.

2º Grado. En el procedimiento sumario civil, en que el tribunal de alzada, a solicitud de parte, puede
pronunciarse por vía de apelación sobre todas las cuestiones que se hayan debatido en primera instancia, aún
cuando no hayan sido resueltas en el fallo apelado. Sólo a solicitud de parte, se discute si debe ser expresa o sólo
basta la interposición del recurso.
3º Grado. Derogado por nuevo proceso penal.

Principio Tantum Devolutum Apellatum. Competencia exclusiva sobre los que se le ha derivado del recurso de apelación,
no puede conceder más de lo que ha solicitado ni modificarlo en perjuicio del apelante. Ppio de congruencia (extender el
fallo más allá de lo pedido), prohibición de la reforma in peius (dictar un fallo más gravoso para el apelante). Esto se
aplica tanto en materia civil, como en materia penal.
Provecho del Fallo. No aprovecha a quienes no apelaron, salvo en materia penal, regla inversa.

El fallo en segunda instancia:


La sentencia que resuelve el recurso de apelación puede ser:
 Confirmatoria. El tribunal de alzada mantiene lo resuelto por el tribunal de primera. La forma de la sentencia,
dependerá de la sentencia de primera instancia:
a. Si la sentencia de primera instancia contenía todas las menciones del 170 CPC, ella sólo deberá cumplir con los requisitos
de toda resolución judicial (lugar, fecha, firma de los ministros y secretario) señalando simplemente se confirma la sentencia
apelada.
b. Si la sentencia de primera instancia no contiene todas las menciones del 170, la sentencia de segunda instancia debe
contener su parte expositiva, considerativa y resolutiva; sin embargo, en la práctica se limitan a complementar lo que falta.
c. Si la sentencia de primera instancia se encuentra viciada por no contener el pronunciamiento sobre todos las acciones y
excepciones promovidas, no puede subsanar el vicio, debiendo remitir el expediente a primera instancia para corregirla o
casar de oficio la sentencia.

 Modificatoria. El tribunal de alzada acoge en parte lo resuelto en primera instancia, introduciendo cambios o
adiciones, debiendo reemplazar el contenido de la parte resolutiva del fallo de primera instancia y los fundamentos
necesarios para dicha resolución.

 Revocatoria. El fallo de alzada recoge íntegramente el recruso de apelación dejando sin efecto la parte
considerativoa y resolutiva del fallo de primera instancia, debiendo reemplazarlos en su totalidad.
En materia civil y penal, el fallo de segunda instancia se notifica por el estado diario. Contra este sentencia procede el
recurso de casación, en materia civil, y el recurso de queja.

2. Por deserción. Sanción procesal que provoca el término del recurso de apelación en el procedimiento civil, por no haber
cumplido el apelante con ciertas cargas en cuanto a la tramitación del recurso. Se contempla la deserción en los siguientes
casos:
 En 1ra Instancia. No consignar para compulsas, dentro del plazo de 5 días desde la concesión del recurso. el
apelado deberá presentar un escrito solicitando la deserción, que el tribunal proveerá solicitando certificado del
secretario, con el mérito del cual resolverá de plano. En contra de la resolución que acoge la deserción procede del
recurso de apelación, por ser una interlocutoria procede el recurso de apelación y el de casación en la forma, por
ser de aquellas que ponen termino al juicio o hacen imposible su continuación.
En contra de la que rechaza, solo procede la apelación. A solicitud de parte.
En el proceso penal, no es aplicable la deserción puesto que la remisión de los antecedentes a segunda instancia es
una carga del tribunal.
 En 2da instancia. Por no comparecer en segunda instancia, dentro de los 5 días o su ampliación ante el tribunal de
alzada desde el ingreso del recurso, es decir, por no hacerse parte. El tribunal lo dicta de oficio o a petición de parte,
con el mérito del secretario.
En contra de la resolución que declara la deserción en segunda instancia, sólo procede reposición dentro de 3ro día
además de casaciónen la forma, por ser una interlocutoria que pone término al juicio o hace imposible su
prosecución.
En materia penal, no se aplica la deserción tampoco en segunda instancia, puesto que la sanción a la no
comparecencia está dada para el día de la audiencia, a través del abandono del recurso.

Efectos de la deserción: termina el recurso de apelación, quedando ejecutoriada la sentencia apelada, siempre que
no hubiera otros recursos pendientes en su contra. Cuando la deserción se pronuncia en segunda instancia, el cúmplase
deberá dictarse igualmente.

3. Por desistimiento. Modo anormal y directo, acto j° procesal del apelante, por medio del cual renuncia expresamente al
recurso de apelación que hubiere deducido. El desisitimiento puede producirse en primera instancia y en segunda, aún
cuando se haya visto la causa y mientras no se haya pronunciado sentencia. Para el desistimiento no es necesaria facultad
especial, puesto que ésta se requiere para el desistimiento en primera instancia y renunciar a los recursos en primera
instancia, de forma anticipada.
El proceso penal los recursos pueden renunciarse expresamente una vez notificada la resolución contra la cual procedieren.
Los recursos podrán desistirse antes de su resolución.

Efectos del desistimiento: termina el recurso de apelación, quedando ejecutoriada la sentencia, sin perjuicio de otros
recursos que se encuentren pendientes. En materia penal, el desistimiento no se extiende a los demás recurrentes o a los
adherentes del recurso. El defensor no puede renunciar a la interposición de un recurso ni desistirse sin mandato
expreso del imputado.

4. Por prescripción. Solo en mat civil, en materia penal la única sanción es el abandono si el recurrente no comparece el
día de la vista. Es la sanción procesal que genera la terminación del recurso de apelación, por la inactividad de las partes
durante el plazo establecido por ley.
Requisitos para declarar la prescripción de la apelación.
1) Inactividad de las partes. Las partes deben llevar a cabo las gestiones útiles y necesarias para que se falle la
apelación; la inactividad se refiere, por supuesto, a trámites que corresponda cumplir a las partes y no por causas
ajenas a su voluntad. Ejemplo, la causa no se pone en tabla.
2) Transcurso del plazo. Para las sentencias definitivas es de 3 meses desde la última gestión útil; para las
interlocutorias, autos y decretos, 1 mes desde la última gestión útil. El plazo no se suspende por la interposición de
días feriados.
3) Solicitud de parte. No puede ser declarada de oficio por el tribunal.
La prescripción se interrumpe por cualquier gestión útil que se haga en el juicio antes de alegarla. Puede alegarse
tanto ante el tribunal de primera instancia como en el de segunda, siendo competente para pronunciarse de ella el tribunal
ante el cual se encuentre el expediente.
Tratándose de una sentencia interlocutoria, procede reposición dentro de 3ro día.
Consulta. Trámite que la ley ordena en casos determinados por la cual una resolución judicial es revisada por la C de Ap
cuando no la ha conocido vía Recurso de Apelación. Es más bien, una institución Jº procesal.
Procedimientos de hacienda.
Procedimientos de Nulidad de matrimonio.
Materia Minera.

EL RECURSO DE HECHO CIVIL Y PENAL.


Recurso procesal que tiene por objeto obtener del tribunal superior que enmiende los agravios causados por el tribunal
inferior al pronunciarse sobre la concesión de un recurso de apelación.

Características:
 Para algunos es extraordinario pues solo procede por cuatro causales, para otros es ordinario, pues constituye una
consecuencia del recurso de apelación.
 Se interpone directamente ante el tribunal superior para que lo conozca y resuelva.
 Emana de las facultades jurisdiccionales.
 Es un recurso de reforma.

Causales y Clasificación.
 Recurso de Hecho Legítimo.
o Cuando se deniega la apelación que se debió conceder.
 Falso Recurso de hecho.
o Cuando se concede una apelación que debió denegarse (la resolución no es apelable, se interpuso
fuera de plazo, no contiende fundamentos de hecho ni derecho o peticiones concretas).
o Cuando se concede en ambos efectos, debiendo concederse sólo en el devolutivo.
o Cuando se concede solo en el devolutivo, debiendo concederse en ambos.

Tramitación del verdadero recurso de hecho. Es aquel que se interpone ante el tribunal superior jerárquico respecto de
una apelación denegada, para que se conceda.
La parte agraviada es aquella que dedujo el recurso de apelación.
Debe interponerse en el tiempo que la ley concede para hacerse parte (5 días desde el ingreso), contados desde la
resolución que niega el recurso de apelación.
Se interpone por escrito, acompañándose un certificado del secretario de primera instancia donde conste la denegación del
recurso y la fecha en que ello se notificó a las partes. El tribunal de alzada solicitará al juez de la causa que informe, con
cuyo sólo merito, la sala tramitadora mandara traer los autos en relación y se fallará en única instancia, concediendo o
denegando la apelación.
El recurrente podrá pedir ONI lo que el tribunal concederá cuando haya antecedentes que justifiquen esta medida.
Con el informe, el tribunal dictará el decreto autos en relación aunque debiera verse en cuenta, atendido que la ley establece
claramente cuáles son los casos de previa vista. En materia penal, se ve en cuenta pudiendo las partes solciitar alegatos.
 Acoge el recurso. Ordenará la remisión del proceso, si la apelación procede en ambos efectos, o lo retendrá
si está en su poder. Quedaran sin efecto las resoluciones posteriores a la negativa del recurso y que sean
consecuencia inmediata y directa del fallo apelado. Si la apelación procede en el sólo efecto devolutivo,
ordenará se remitan las compulsas
 Rechaza el recurso. Lo comunica al inferior, devolviéndole el proceso, si lo mantenía en su poder.

En caso del falso recurso de hecho. Aquel que se interpone ante el tribunal superior jerárquico, en contra de una
resolución que ha concedido un recurso de apelación improcedente, o que concede una apelación en el sólo efecto
devolutivo, debiendo concederla en ambos efectos, o viceversa.
La parte agraviada será el apelante si la concedió en el sólo efecto devolutivo debiendo concederse en ambos efectos; el
apelado también podrá interponerlo cuando se trata de una apelación que no debió concederse o se concedió en ambos
efectos, debiendo concederse en el sólo efectivo devolutivo.
La parte agraviada, aparte de recurrir de hecho, puede deducir reposición ante el tribunal que concedió el recurso.
El plazo para deducirlo será el contemplado para el emplazamiento en segunda instancia, desde que ingresan los
autos a la ICA y no desde que se concede el recurso, como en el caso del verdadero recurso de hecho.

Se interpondrá por escrito ante el tribunal de alzada. No necesita pedir informe, ordenará traer los autos en relación, salvo
que se pronuncie de plano, intercambiará oficios con el tribunal inferior.
El tribunal de alzada, en conocimiento del falso recurso de hecho podrá:
 Acoger el falso recurso de hecho. En este caso declarará que la apelación en improcedente o que ella debe
entenderse concedida en el sólo efecto devolutivo, caso en que lo comunicará al tribunal superior para que siga
conociendo del asunto.
 Rechazar el falso recurso de hecho. Continuará el tribunal superior conociendo de la apelación concedida, sin
tener que realizar comunicación al de primera instancia.

En materia penal, el recurso de hecho procede dentro de 3ro día, se fallará en cuenta.
El plazo de los 3 días se cuenta desde la resolución que concede o niega la apelación, y el tribunal inferior deberá remitir
copia fiel de la resolución y de todos los antecedentes pertinentes para un acabado pronunciamiento sobre el recurso.

EL RECURSO DE CASACIÓN.
Es un recurso que no se contempla en el proceso penal, pues procede el recurso de nulidad.

CASACIÓN EN LA FORMA CASACIÓN EN EL FONDO


Es un recurso para hacer valer la nulidad procesal. Es un recurso para hacer valer la nulidad procesal.
Es un recurso de derecho estricto: Es un recurso de derecho estricto:
 Sólo puede interponerse en los casos en que  Sólo puede interponerse por la causal genérica de
expresamente señala la ley. haberse pronunciado con infracción de ley que haya
 Las exigencias para interponerlo son elevadas en influido en lo sustantivo del fallo.
relación con los demás recursos.  Las exigencias para interponerlo son elevadas.
 Interpuesto el recurso, no puede hacerse en él  Interpuesto el recurso no podrá hacerse en él ninguna
ninguna variación. variación.
 Puede ser declarado inadmisible.  Puede ser declarado inadmisible.
Requiere preparación para su interposición. No la requiere.
No constituye instancia No constituye instancia.
Existe casación de oficio. Existe casación de oficio.
Se mantiene el principio de la jerarquía. Se mantiene el principio de la jerarquía.
Persigue la observancia de las garantías procesales durante el Busca la correcta y uniforme aplicación de las leyes, unificando
proceso (in procedendo). Debido proceso. la interpretación judicial. (in iudicando). Igualdad ante la ley.
Puede ser conocido por las ICA y la ECS, dependiendo del Es competencia exclusiva de la ECS.
tribunal que haya dictado la sentencia que se pretende casar.
Procede contra sentencias definitivas e interlocutorias, Procede contra sentencias definitivas e interlocutorias, siempre
siempre que éstas últimas pongan término al juicio o hagan que éstas últimas pongan término al juicio o hagan imposible su
imposible su prosecución. prosecución.
Excepcionalmente, procede contra sentencias de 2da Deben ser INAPELABLES.
instancia que hayan sido pronunciadas sin previo Deben haber sido dictadas por ICA o por tribunal arbitral de
emplazamiento de la parte agraviada o sin señalar día para segunda instancia, que hayan conocido de asunto de competencia
la vista de la causa. de las ICA.
Las causales están establecidas por ley. Tiene una causal genérica: haberse pronunciado la sentencia con
infracción de ley que haya influido sustancialmente en lo
dispositivo del fallo.
Los alegatos pueden durar hasta 1 hora. Los alegatos pueden durar hasta 2 horas.
La sentencia deberá ser dictada por el tribunal no La sentencia de reemplazo será dictada por la ECS.
inhabilitado o competente que corresponda.
Admite prueba ante el tribunal ad quem. No admite prueba ante el tribunal ad quem.

RECURSO DE CASACION EN LA FORMA.


Definición. Recurso extraordinario que la ley concede a las partes para obtener la invalidación de sentencias judiciales en
virtud de haber sido dictadas con omisión de requisitos legales o que son fruto de un procedimiento viciado por haberse
omitido ciertos trámites esenciales establecidos por la ley.
Características.
 Recurso extraordinario. Determinadas resoluciones y por causales taxativamente expresadas en la ley.
 De derecho estricto. Cumplimiento de ciertos requisitos y formalidades en su interposición y tramitación,
so pena de sanciones como la inadmisibilidad.
 Se deduce por la parte agraviada. Los requisitos para que una parte pueda interponer la casaicón en la
forma son:
1) Debe ser parte en el proceso.
2) Sufrir un perjuicio con la resolución que se intenta casar.
3) El perjuicio debe consistir en la privación de un beneficio o facultad reparable sólo con la invalidación del fallo.
4) El recurrente debe haber reclamado del vicio oportunamente, y a través de todos los medios que le franquea la ley.
Requiere ser “preparado”.
 Ante el mismo tribunal que la dictó, para que sea resuelto por el superior jerárquico.
 Tiene por objeto invalidar una sentencia. En ciertos casos, la resolución deberá enmendarse cuando la
casación se acoge por ultra petita, infracción del 170, cosa juzgada y decisiones contradictorias. En estos
casos, el tribunal no sólo anula la sentencia, sino que procede sin nueva vista a dictar sentencia de
reemplazo.
 Se interpone conjuntamente con la apelación respecto de las sentencias de primera instancia, y con la
casación en el fondo, respecto a las sentencias de 2da instancia.
 No constituye instancia. No se revisan las cuestiones de hehco y derecho, sino solo la causal invocada.
Los hechos se tienen por establecidos.
 Su fundamento es velar por el respeto a las formas del procedimiento.

Resoluciones susceptibles de casación en la forma.


 Sentencia definitivas. Todas.
 Interlocutorias que ponen termino al juicio o hacen imposible su continuación.
 Interlocutorias de 2da instancia que se dictan sin previo emplazamiento a la parte agraviada, o sin señalar
día para la vista de la causa. Este requisito sólo tiene aplicación respecto de las causas que deban ser
conocidas previa vista.

Causales del recurso de casación en la forma.


Es necesario que exista un perjuicio, que haya influido en lo dispositivo del fallo, que sólo sea reparable con la invalidación
del fallo. Este se puede producir en dos oportunidades.
Tipos de infracción.
 Ordenatorio litis. Avance del procedimiento.
 Decisorio litis. Resuelven la cuestión controvertida.

1º. En haber sido pronunciada la sentencia por un tribunal incompetente o integrado en contravención a lo
señalado en la ley. Puede tratarse de incompetencia absoluta o relativa. La integración en contravención a la ley se
aplica sólo en tribunales colegiados y se puede producir por no haber llamado a los integrantes en el orden legal o
no haber dado el relator a conocer correctamente la integración de la sala, para hacer las recusaciones
correspondientes.

2º. En haber sido pronunciada la sentencia por un juez, o con la concurrencia de un juez legalmente implicado
o cuya recusación esté pendiente o haya sido declarada por tribunal competente. Las implicancias, siendo de
orden público, basta que se presenten legalmente a un juez, siendo innecesaria cualquier otra declaración. Las
recusaciones requieren ser hechas valer y que se declaren por una sentencia.
3º. En haber sido acordada la sentencia de tribunales colegiados por menor número de votos o pronunciada por
un menor número de jueces que el requerido por la ley o con la concurrencia de jueces que no asistieron a la
vista de la causa, y viceversa.

4º. En haber sido dada ultrapetita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiéndola a puntos
no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad que peste tenga para fallar de oficio en
determinados casos señalados por la ley. Dentro de la causal se comprenden tanto la ultrapetita (el juez otorga
más de lo pedido) como la extrapetita (se extiende a asuntos más allá de lo pedido)

5º. En haber sido pronunciada la sentencia con omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el art. 170.
La causal sólo se aplica a las sentencias definitivas por tratarse del art. 170; no se aplica a las sentencias
interlocutorias.

6º. En haber sido dada contra otra sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya
alegado oportunamente en el juicio. La ley es clara al señalar que requiere preparación del recurso; en caso de
no haberse alegado oportunamente, procederá el recurso de casación.

7º. En contener decisiones contradictorias. Las decisiones se anulan entre sí.

8º. En haber sido dada en apelación legalmente declarada desierta, prescrita o desistida. Se trata del fallo del
recurso de apelación que se declaró legalmente desierto, prescrito o desistido.

9º. En haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o a cualquier otro requisito
por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad. Este numeral da un carácter de genérica a
la enumeración taxativa del 768.
Los trámites esenciales han sido señaldos por el legislador tanto para la primera como para la segunda instancia:

TRÁMITES ESENCIALES 1RA INSTANCIA (795):


1. El emplazamiento de las partes en conformidad a la ley.
2. El llamado a las partes a conciliación, en los casos que corresponda.
3. El recibimiento de la causa a prueba, cuando proceda con arreglo a la ley.
4. La práctica de diligencias probatorias, cuya omisión puede producir indefensión.
5. La agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las partes, con citación o bajo el apercibimiento
legal que corresponda.
6. La citación para alguna diligencia de prueba.
7. La citación para oír sentencia definitiva, salvo que la ley no establezca este trámite.

TRÁMITES ESENCIALES 2DA INSTANCIA (800):


1. El emplazamiento de las partes, hecho antes de que el superior conozca del recurso.
2. La agregación de los instrumentos presentados oportunamente, con citación o bajo el apercibimiento legal que
corresponda.
3. La citación para oír sentencia definitiva.
4. La fijación de la causa en tabla para su vista en los tribunales colegiados.
5. La recepción de la causa a prueba, práctica de diligencias probatorias o citación para alguna diligencia de prueba,
cuando sea admitida prueba en segunda instancia.

Plazo para la interposición del recurso de casación en la forma.


Dependerá del tipo de resolución contra la que se recurre:
 Sentencias de primera instancia: debe interponerse dentro del plazo para el recurso de apelación, y si se
deduce apelación conjuntamente con él. 10 días para la sentencia definitiva y 5 días para interlocutorias.
 Sentencias de única o segunda instancia: 15 días desde la notificación de la sentencia recurrida; si se recurre
también de casación en el fondo, deberán interponerse conjuntamente en el mismo escrito.
 Sentencias juicio de mínima cuantía: 5 días.

Renuncia. Es admisible porque mira el interés particular de las partes y no está prohibida. No procede la renuncia anticipada,
salvo en juicios arbitrales, cuando consta en el acta de compromiso.

Tramitación del recurso de casación en la forma.


Requiere preparación del recurso.
La preparación es la reclamación oportuna que debe haber efectuado el recurrente, respecto al vicio que invoca,
ejerciendo todos los recursos establecidos en la ley.
Forma o requisitos de la preparación:
 Que se haya reclamado previamente la causal.
 Que el reclamo se haya verificado ejerciendo oportunamente y en la instancia correspondiente, todos los recursos
establecidos en la ley.
 La reclamación del vicio se debe haber efectuado por el recurrente, no bastando con que hayan sido hechos valer
anteriormente por la otra parte.

No requieren preparación:
 Aquellas resoluciones que no admiten recurso alguno en su contra.
 Aquellas sentencias cuyo vicio se haya originado en el pronunciamiento de la sentencia: ultrapetita, omisión de los
requisitos del 170, cosa juzgada, contener decisiones contradictorias.

Si el recurso no fue preparado, será rechazado por improcedente en el tribunal ad quem. Ello, no podrá hacerse en
los respectivos controles de admisibilidad de primera y segunda instancia, sino sólo una vez vista la causa.

Escrito de formalización. El recurso debe presentarse en un solo escrito ante el tribunal que dictó la sentencia que se
pretende invalidar. El escrito debe contener:
1. Requisitos comunes a todo escrito (Suma, PP, copias). El recurso debe ser patrocinado por abogado que no sea
procurador del número.
2. Debe mencionar expresamente el vicio o defecto en que se funda. Una vez interpuesto no se puede modificar,
pues determina la competencia del tribunal de casación, sin perjuicio de la facultad del tribunal para casar de oficio.
3. La ley que concede el recurso para la causal que se invoca.
4. Debe indicar la forma en que ha sido preparado el recurso o las razones por la cual no procede su
preparación.
5. Si se entabla conjuntamente apelación o casación en el fondo, debe hacerse en el mismo escrito.

Suspensión de la ejecución. Por RG no suspende la ejecución del fallo, excepcionalmente lo hará:


 Cuando su cumplimiento haría imposible llevar a efecto la sentencia que se dicte al acoger el recurso.
 La parte vencida puede solicitar la suspensión mientras no se rinda fianza de resultas por la parte vencedora.
No se aplica en juicios ejecutivos, posesorios, deshaucio y alimentos. Puede pedirse sólo con la
interposición del recurso y en solicitud separada que se agregará a las compulsas. El tribunal A Quo resuelve
de plano y en única instancia, tanto la petición como cualquier incidente que se promueva por ella, fijando
el monto de la caución antes de remitir el cuaderno.

Tramitación Tribunal A Quo.


1. Examen de admisibilidad. Declara su admisibilidad en atención a dos requisitos, si fue interpuesto a tiempo y
patrocinado por abogado habilitado.
Si este examen debe hacerse por tribunal colegiado, se hará en cuenta:
 Si declara inadmisible. Procede recurso de reposición dentro de tercero día, fundado en error de hecho.
 Si concede. La resolución no requiere ser fundada. Se determinará las piezas que deben ser compulsadas.

2. Compulsas. Al declarar admisible el recurso, el tribunal recurrido deberá indicar las piezas que deben ser
compulsadas. Desde esta resolución, el recurrente dispondrá de un plazo de 5 días para consignar el dinero para las
compulsas. Si no diera cumplimiento a ello, se le entenderá desistido sin más trámite.
Excepcionalmente, no será necesario este trámite cuando se haya elevado el proceso en original como cuando se
interpuso conjuntamente apelación que haya sido concedida en ambos efectos.

3. Remisión del proceso. Se elevarán los autos originas, al día siguiente de las compulsas.

Tramitación Tribunal Ad Quem.


1. Certificado del ingreso del expediente. La parte recurrente, a partir de este momento, tendrá un plazo de 5 días
ampliables según las normas del recurso de apelación para hacerse parte.

2. Examen de admisibilidad. Pronunciamiento en cuenta. Considerando:


o Sentencia susceptible del recurso.
o Mención expresa del vicio o defecto en que se funda y ley que concede la causal.
o Que se haya interpuesto oportunamente.
 1ra instancia. Plazo de la apelación. 10 días para sentencias definitivas y 5 para
interlocutorias. Conjuntamente con la apelación si se interpone tb.
 2da instancia. 15 días.
 Juicio de menor cuantía. 5 días cuando procede.
o Patrocinio de abogado habilitado.
De este examen puede resultar:
 El recurso cumple con todos los requisitos: es declarado admisible y se dicta el decreto “autos en relación”.
 El recurso no cumple con todos los requisitos: es declarado inadmisible, mediante resolución fundada. Esta resolución
es susceptible del recurso de reposición, dentro de 3° día.
 El recurso no cumple con todos los requisitos, pero estima procedente una casación de oficio. Lo declara inadmisible
y dicta el decreto “autos en relación”.

3. Comparecencia de las partes. En el plazo de 5 días o su ampliación para hacerse parte, so pena de tenerlo por
desierto.

4. Designación de abogado patrocinante. No tiene relación con el abogado que presenta el escrito; puede
comparecerse a través de abogado habilitado o de procurador del número.

5. Prueba. Si la causal alegada en el recurso requiere prueba, el tribunal abrirá un término probatorio que no
excederá de 30 días. El mismo tribunal será quien determina el plazo.

6. Vista de la causa. Se aplicarán las normas estudiadas a propósito de la apelación. Los alegatos podrán extenderse
hasta por una hora. En contra de una sentencia de 1ra instancia se ve conjuntamente con la apelación y debe
dictarse una sola sentencia. Cuando se da lugar a la casación en la forma, la apelación se tiene por no interpuesta.

Forma de terminar el Recurso de casación.


El modo habitual de poner término a un recurso de casación en la forma será por el fallo del recurso. Sin embargo, existen
otros medios para ponerle término al recurso:
1) La deserción del recurso por no comparecer ante el tribunal superior en el plazo correspondiente.
2) La deserción del recurso por no consignar dentro de plazo el dinero para las compulsas.
3) La deserción del recurso por no franquear el envío del expediente al tribunal superior.
4) La prescripción del recurso.
5) El desistimiento del recurso.
6) Los medios indirectos que ponen términos al procedimiento.

Fallo del recurso:


La sentencia que falla el recurso, no cabe dentro de la clasificación de las sentencias definitivas e interlocutorias, es una
sentencia de casación. La sentencia que acoge la casación, invalida el fallo y señala el estado en que se encuentra la causa,
para que siga la tramitación conforme a derecho.
Debe dictarse dentro de 20 días, desde aquel día en que terminó la vista.

Puede no invalidar el fallo, cuando se trate de la falta de resolución de una acción o excepción, caso en que puede limitarse
a ordenar al tribunal inferior a que complete la stcia.
Excepcionalmente, si el vicio es de ultrapetita, omisión de los requisitos de la sentencia, cosa juzgada o contener decisiones
contradictorias, el mismo tribunal debe, acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, dictar la sentencia que
corresponda con arreglo a la ley.

Cuando se ve conjuntamente con la apelación debe dictarse una sola, y acogiendo el primero, se tendrá por no interpuesto
el de apelación. Asimismo, si se interponen conjuntamente los recursos de casación en la forma y en el fondo, deberá
fallarse conjuntamente. Si se acoge la casación en la forma, se tendrá como no interpuesto el de casación en el fondo.

Efectos del fallo del recurso de casación en la forma:


Acogido el recurso de casación procede el reenvío del expediente, es decir, la remisión de los antecedentes al tribunal
que legalmente tienen que conocer del asunto y pronunciar nueva sentencia; la misma sentencia de casación señalará en qué
estado debe quedar la tramitación del proceso, lo que dependerá del vicio que haya motivado el recurso y cuando se haya
producido.
Excepcionalmente, el mismo tribunal de casación dictará sentencia de reemplazo en los casos de ultrapetita, omisiones
del 170, cosa juzgada y decisiones contradictorias.

Casación de forma de oficio.


Facultad que tiene el tribunal para invalidar de oficio una resolución que conoce por vía de apelación, consulta o casación,
o cualquier otra incidencia, cuando aparecen de manifiesto en ella vicios que autoricen la interposición de un recurso de
casación en la forma.

Características.
 Excepción al ppio de la pasividad de los tribunal, recibiendo aplicación el principio
inquisitivo.
 Facultativo del tribunal superior.
 Como no es acto de parte, no requiere ser preparado.
 Puede casar de oficio por cualquiera de las causales contempladas para la casación en la
forma, aunque no se haya interpuesto el recurso o se haya interpuesto por otra causal.
 Si se casa de oficio, el recurso interpuesto por la parte se tiene por no interpuesto.

Requisitos para casar de oficio:


1. El tribunal ad quem debe estar conociendo del asunto a través de un recurso de apelación, consulta, casación en
forma o fondo o por alguna otra incidencia, que incluso podría ser el recurso de queja.
2. Debe existir un vicio que autorice la casación en la forma. Si el vicio es la omisión de alguna acción o excepción
hecha valer en la instancia que no se contempla en la sentencia defintiva, podrá devolver el expediente a objeto de
que se corrija dicho vicio.
3. En los antecedentes, debe manifestarse la existencia de este vicio. No puede atentar contra la cosa juzgada.

Tramitación. Debe oírse a los abogados que concurran a alegar, haciéndoles notar los posibles vicios; el fallo produce los
mismos efectos que la casación de forma como acto procesal de parte: invalida el fallo, reenvío de los antecedentes,
designación del tribunal competente para conocer y señalamiento del estado en que debe quedar la causa.

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO.


El legislador tiene interés en dar uniformidad a la aplicación de las leyes, puesto que a través de ella se hace efectiva la
garantía constitucional de igualdad ante la ley. Sin embargo, ello no ha sido posible puesto que el conocimiento del
recurso de casación en el fondo es competencia de una sala de la ECS, y cada sala tiene su propio criterio. Para aminorar
estas diferencias se concedió a la parte la posibilidad de solicitar que el recurso sea conocido por el pleno de la ECS y con
el establecimiento de salas especializadas.

Casación en el fondo. Recurso de nulidad extraordinario de competencia de la Corte Suprema, que procede respecto de
sentencias pronunciadas con infracción a la ley y cuando dicha infracción ha influido sustancialmente en lo dispositivo del
fallo.

Características del recurso.


 Extraordinario, puesto que tiene una causal única y genérica que es haberse pronunciado la sentencia con
infracción de ley que hubiera infuido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
 De nulidad. Persigue invalidar un fallo, y además, pronunciar una sentencia de reemplazo en que se aplique
correctamente la ley. Es decir, la ECS se ve en la obligación de dictar dos fallos: uno acogiendo la casación y
sentencia de reemplazo.
 De D° estricto y eminentemente formalista, bajo pena de declararse inadmisible
 Se presenta ante el tribunal que dicta la sentencia que se pretende invalidar, que será siempre una ICA o
un tribunal arbitral de segunda instancia.
 De las partes, acreditando agravio. Puede renunciarse expresa o tácitamente.
 No constituye instancia. Los hechos se dan por establecidos y por lo tanto la ECS no puede decretar diligencias
probatorias para esclarecer los hechos controvertidos en el juicio, salvo que se trate de infracción a las normas
reguladoras de la prueba.
 Competencia exclusiva de la CS, quien generalmente conoce en sala, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar
su conocimiento en pleno.

Resoluciones en contra de las cuales procede:


Procede contra sentencias definitivas inapelables o interlocutorias inapelables, cuando pongan término al juicio o hagan
imposible su continuación. Deben ser dictadas por la C de A o Tribunal Arbitral de segunda instancia (árbitros de
derecho en materia de C de A).

Causal que autoriza la interposición del recurso. Sentencia dictada con infracción de ley que haya influido en lo
dispositivo del fallo. La corrección del vicio importa la modificación total o parcial de su parte resolutiva.
Alcance de la voz “ley”: la ECS le ha dado un alcance amplio a la voz “ley”; puede ser la CP80, ley propiamente tal, DL,
DFL, y tratados internacionales. Respecto de la costumbre, cuando la ley se remite expresamente a ella (CCom). En cuanto
al contrato, la CS ha reconocido su aplicación entre las partes, siendo el contrato una ley para los contratantes. Jurisprudencia
y doctrina no se aplica.
Naturaleza de la ley transgredida: Las leyes sustantivas son siempre susceptibles de casación en el fondo (decisorio Litis);
en cuanto a las normas procesales (ordenatorio litis) debe distinguirse:
 No procede casación en el fondo, cuando procede casación en la forma.
 Las leyes reguladoras de la prueba, es decir, aquellas que se refieren al señalamiento de los medios de prueba, su
valor probatorio, la apreciación que el tribunal debe hacer de los medios de prueba y la forma de hacerlos valer, son
objeto del recurso de casación en el fondo cuando:
1. Se altera la carga de la prueba.
2. Se da por probado un hecho con medios de prueba que la ley no admite para ello.
3. Altera el valor probatorio de un medio de prueba.
4. Rechaza medios de prueba admitidos.
El recurso de casación en el fondo no puede ser presentarse contra la apreciación de la prueba, puesto que ello es una
atribución exclusiva de los jueces del fondo.

Infracción a la ley.
 Contravención formal a la ley, cuando la sentencia prescinde de la ley o falla en oposición a texto expreso de
ella.
 Interpretación errónea de la ley, infringiendo las disposiciones del CC (art 19 y 24).
 Falsa aplicación, sometiendo la norma a situaciones no contempladas por la ley, o no haberla aplicado a
situaciones contempladas en la ley.

Tramitación del recurso de casación en el fondo.


Debe interponer por escrito cumpliendo:
 Los requisitos comunes a todo escrito.
 Patrocinio de abogado que no sea procurador del número.
 Expresar en qué consisten los errores de derecho que contiene la sentencia; es decir como se ha infringido la ley (se
falla contra texto expreso, se interpreta erróneamente la ley, se aplica la ley a un caso no contemplado por ella, etc).
 Debe señalar de qué modo esos errores influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
 Si se recurre conjuntamente con la casación en la forma, debe contenerse en un mismo escrito. La casación en el
fondo jamás se interpondrá conjuntamente con la apelación, puesto que casación en el fondo sólo procede contra
sentencias inapelables.

Plazo: 15 días siguientes a la notificación de la sentencia.


Efecto de la interposición del recurso de casación en el fondo: al igual que el recurso de casación en la forma, por regla
general, no suspende la ejecución de la sentencia, salvo que con el cumplimiento de la sentencia no pueda llevarse a cabo
lo resuelto por la casación o que el recurrente solicite que el recurrido rinda fianza de resultas para caucionar la ejecución
del fallo.

Tramitación.
 Ante tribunal A Quo. En el plazo de 15 días, desde la notificación de sentencia de segunda instancia, que
se notifica por el estado diario. 5 días para consignar compulsas y remisión del proceso.
 Tribunal ad Quem. De la admisibilidad conoce la Corte Suprema en cuenta. 5 días para hacerse parte.
La ECS deberá conocer en Sala, pero si las salas han tenido pronunciamientos diversos, las partes pueden solicitar que
el recurso sea conocido y fallado por el Pleno, lo que cualquiera de las partes deberá solicitar en el plazo para hacerse
parte, sosteniendo precisamente que la ECS ha señalado diversas interpretaciones sobre la materia del caso. Idealmente
pueden señalarse los fallos y acompañarlos.

La ECS deberá pronunciarse de esta solicitud junto con el examen de admisibilidad. Contra el rechazo, procede la reposición
dentro de 3ro día. La que acoge esta solicitud no cabe recurso alguno.
Examen de admisibilidad:
 Que la sentencia puede ser objeto del recurso de casación en el fondo.
 Que se ha interpuesto dentro del plazo.
 Que ha sido patrocinado por abogado habilitado.
 Que se hizo mención expresa del error o los errores que influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Rechazo in limine del recurso: Puede rechazarse aún cuando concurran todos los requisitos, unicamente cuando adolece
de manifiesta falta de fundamento. Ello debe declararse por la unanimidad de los miembros de la sala por resolución
fundada.
Contra esta resolución procede la reposición dentro de 3ro día.

No hay término probatorio porque no constituye instancia, es de derecho estricto y el derecho no se prueba. tampoco el
tribunal podrá decretar medidas para mejor proveer. Las partes podrían presentar informes en derecho.
Los alegatos se podrán extender hasta por 2 horas.
Sentencia. 40 días. En que dictara sentencia de ratificación o anula y dicta otra de reemplazo.

Formas de terminar el recurso de casación:


Lo normal es que termine por su fallo. Sin embargo, existen otros modos anormales como:
 La deserción del recurso por falta de comparecencia.
 La deserción del recurso por no acompañar papel para las compulsas.
 La deserción del recurso por no haber franqueado el expediente a la ECS.
 La declaración de inadmisibilidad del recurso.
 El rechazo in limine del recurso por adolecer de manifiesta falta de fundamento.
 El desistimiento del recurrente.

Fallo del recurso de casación:


1. Interpuestos conjuntamente los recursos de casación en forma y fondo, éstos se tramitan y fallan conjuntamente. Si
se acoge la casación en forma, casación en fondo se tendrá por no interpuesta.
2. Rechaza el recurso de casación en el fondo, los autos deberán devolverse a la ICA o tribunal arbitral de segunda
instancia quienes, a su vez, remitirán a primera instancia para el cúmplase.
3. Acoge el recurso de casación en el fondo: debe dictar dos sentencias separadas:
 Sentencia de casación. A través de ella procede a invalidar la sentencia recurrida.
 Sentencia de reemplazo. Dicta fallo sobre el asunto controvertido, manteniendo las consideraciones de
hecho que contiene la parte considerativa de la sentencia recurrida. Recordemos que el recurso de casación
en el fondo no consituye instancia y por lo tanto, las consideraciones de hecho no pueden ser modificadas,
salvo que se trate de un recurso interpuesto por infracción a las leyes reguladoras de la prueba.

Casación en el fondo de oficio. Procede en aquellos casos en que se desecha un recurso por defectos formales, y en que se
da la causal genérica.

EL RECURSO DE NULIDAD EN MATERIA PROCESAL PENAL.


Recurso extraordinario destinado a obtener la invalidación del procedimiento, o solo la sentencia definitiva, pronunciada en
el J Oral o por el J de G, en caso de verificarse algunas de las causales previstas por la ley.
Recurso por antonomasia de PPenal. Ninguna sentencia de T Oral es susceptible de apelación, porque no hay proceso.

Características del recurso de nulidad.


 Extraordinario. Procede solo contra algunas resoluciones judiciales y por las causales expresamente establecidas
en la ley.
 Se interpone directamente ante el tribunal que dictó la sentencia, para que sea conocido por la ICA o ECS, según
la causal que motiva el recurso. Si el recurso se interpone por varias causales, que sean de conocimiento de la ICA
y ECS la competencia per saltum de la ECS tendrá fuerza atractiva, conociendo de todas ellas.
 No constituye instancia, pues no revisa los hechos.
 Es de derecho estricto; debe cumplir una serie de formalidades en su interposición bajo pena de declararse
inadmisible.
 Solo puede ser deducido por la parte agraviada. Para poder interponer un recurso de nulidad se requiere:
a. Debe tratarse de un interviniente en el proceso en que se dictó la resolución. La víctima podrá deducir nulidad contra
la sentencia absolutoria aun cuando no hubiere deducido su querella ni hubiere intervenido en el procedimiento. El
querellante no víctima, también podrá deducir recurso de nulidad.

b. Debe haber sufrido un agravio. La disposición del 352 CPP contempla la figura del agravio como principio general en
materia de recursos en el proceso penal: “Podrán recurrir en contra de las resoluciones judiciales, el MP y los demás
intervinientes agraviados por ellas, sólo por los medios y en los casos expresamente señalados en la ley”.

c. Debe haber experimentado un perjuicio; recibe plena aplicación el principio de la trascendencia al señalar el 159 CPP
que “Sólo podrán anularse las actuaciones o diligencias judiciales defectuosas del procedimiento que ocasionaren a los
intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nulidad. Existe perjuicio cuando la inobservancia
de las formas procesales atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el
procedimiento”.
El perjuicio se presume de derecho cuando ha existido infracción que ha impedido el pleno ejercicio de las garantías
y los derechos constitucionales y legales o si se trata de motivos absolutos de nulidad.
Es por ello que, en diversas disposiciones, se contempla que la nulidad sin perjuicio no opera:
 No causan nulidad los errores en la sentencia recurrida que no influyan en la parte dispositiva, sin perjuicio de la
facultad del tribunal de corregirlos de oficio.
 Los vicios deben incluir sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
 El legislador presume de derecho el perjuicio en el caso de los motivos absolutos de nulidad.

d. Preparar el recurso. El recurrente debe haber reclamado del vicio oportunamente y con todos los recursos que
establece la ley.

 Facultades oficiosas. Una vez interpuesto el recurso, no pueden invocarse nuevas causales, pero el tribunal de
oficio puede acoger el recurso por un motivo distinto al invocado, siempre que fuere alguno de los señalados en el
374.
 No procede su interposición en forma conjunta con ningún otro recurso.

Finalidad del recurso.


o Procura el respeto de las garantías constitucionales y derechos fundamentales, tanto el proceso como en la
dictación de la sentencia definitiva.
o Velar por la correcta y uniforma aplicación de la ley en la sentencia.
o Sancionar con nulidad los procesos y sentencias que se hubieren pronunciado con los vicios expresamente
contemplados por el legislador.

Tribunal Competente.
Se deduce ante el tribunal que dictó la sentencia en juicio oral o J de G en caso de procedimiento simplificado o de acción
penal privada. Para determinar a quién corresponde su conocimiento y fallo, hay que distinguir:
 La RG es que sea conocido por la Corte de A respectiva.
 Excepcionalmente, en un caso de competencia Per Saltum, será conocido por la CS, cuando se hubiere deducido
basándose en alguna de las siguientes causales.
o 373 letra a) Cuando en la tramitación del juicio o en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere infringido
sustancialmente derechos y garantías, asegurados por la CPR o por TI ratificados por Chile.
o Cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho, que
hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, siempre que respecto de la materia de derecho
objeto del mismo existieren fallos contradictorios, emanados de tribunales superiores. Esto porque la CS
cumple un rol de unificación del derecho.
Por aplicación del artículo 376, se produce un efecto de fuerza atractiva (Vis Atractiva) dado que la CS no sólo será
competente para conocer de esas dos causales, sino también las otras que fundamenten el recurso, extendiéndose de ésta
forma su competencia por el hecho de existir una de las causales aludidas del 373 letras a y b.

Resoluciones contra las cuales procede el recurso de nulidad:


1º. Procede contra sentencias definitivas.
2º. Pronunciada en juicio oral, procedimiento simplificado o procedimiento de acción penal privada.

Causales por las cuales procede el recurso de nulidad:


Clasificación de las causales
De acuerdo a la forma en que las Causales genéricas: el recurrente señalar el vicio en que se incurrió y que le han provocado un
ha establecido el legislador perjuicio, afectado esencialmente sus derechos y garantías:
 Cuando en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia
se hubieren infringido sustancialmente derechos y garantías aseguradas por la CP80 y
tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile.
 Cuando en el pronunciamiento de la sentencia se haya hecho una errónea aplicación del
derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
Causales específicas: son los motivos absolutos de nulidad señalados en 374; el recurrente sólo
debe señalar la letra específica que concede el recurso, sin que sea necesario señalar que le ha
afectado esencialmente respecto de sus derechos y garantías fundamentales, ya que el legislador
presume el perjuicio.
De acuerdo al acto jurídico Vicios que se producen en la dictación de la sentencia:
procesal que se afecta  Las causales genéricas.
 Las causales específicas: omitir requisitos del 170, discrepancia con la acusación e
infracción de cosa juzgada.
Vicios que se producen durante la tramitación del procedimiento:
 Causal genérica del 373 a).
 Las causales específicas: incompetencia del tribunal, implicancias o recusaciones,
ausencia de intervinientes en audiencias, etc.
De acuerdo al sujeto procesal al Causales relacionadas con el tribunal: incompetencia, implicancias o recusaciones, etc.
que afecta el vicio Causales relacionadas con la sentencia
Causales relacionadas con la forma del procedimiento.
Causal que se refiere a la errónea aplicación de la ley que hubiere influido sustancialmente
en lo dispositivo del fallo.
De acuerdo al tribunal ad quem Causales de conocimiento de las ICA: Es la regla general.
Causales de conocimiento de la ECS.

A. Causales genéricas. Procede la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia.


 Cuando en cualquier etapa de la tramitación del juicio o en el pronunciamiento del fallo, se hubieren infringido
sustancialmente derechos o garantías constitucionales. CPR y TI.
El hecho de que el vicio pueda haberse pronunciado en “cualquier etapa del procedimiento” indica que éste puede haberse
generado en etapas anteriores al juicio oral, para lo cual el recurrente debió haber preparado el recurso. Sin perjuicio de
esto, no puede anularse más allá del juicio oral, debiendo realizarse uno nuevo.
Causal de conocimiento de la ECS.

 Cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho, que influyere
sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
Causal de conocimiento de ICA.
Excepcionalmente, conocerá la ECS cuando existan fallos contradictorios emanados de los tribunales superiores. Y hubiere
jurisprudencia contradictoria. Rol unificador del la CS.
En esta causal, el tribunal puede no sólo anular la sentencia sino además, dictar una de reemplazo donde se aplique
correctamente el derecho cuando:
 El fallo haya calificado de delito un hecho al que la ley no considera tal.
 Haber aplicado una pena cuando no correspondía aplicar pena alguna.
 Haber impuesto una pena superior a la que legalmente corresponde.

Para las causales genéricas, se requiere que la infracción haya sido sustancial y por lo tanto, el recurrente debe indicar el
vicio que se subsume dentro de la causal y señalar cómo se ha producido el perjuicio.

B. Causales específicas o motivos absolutos de nulidad. Procede SIEMPRE la nulidad del juicio y de la sentencia.
El agravio se encuentra establecido por el propio legislador, por lo tanto, el recurrente sólo debe señalar cómo concurre la
causal.
I.Vicios que afectan al tribunal que pronuncia la sentencia.
 Sentencia dictada por tribunal incompetente. Se puede tratar de incompetencia absoluta o relativa, sin perjuicio de
recordar que en materia penal no existe prórroga de la competencia. Es una causal de escasa aplicación puesto que el TOP
se determina por el JG que haya conocido en la etapa de investigación y de preparación.
 Sentencia dictada por un tribunal no integrado por los jueces designados en la ley. Sólo se aplica para tribunales
colegiados, no siendo aplicable para las sentencias JG.
 Sentencia pronunciada por un JG o con la concurrencia de un juez TOP legalmente implicado.
 Sentencia pronunciada por un JG o con la concurrencia de un juez TOP cuya recusación este pendiente o hubiera
sido declarada por juez competente.
 Sentencia acordada por número de votos menor al requerido por la ley.
 Sentencia pronunciada por un menor número de jueces que el requerido por ley.
 Sentencia pronunciada por la concurrencia de jueces que no hubieren asistido al juicio oral. Sólo pueden concurrir
a las decisiones del tribunal, los jueces que hubieren asistido a la totalidad de la audiencia del juicio oral, puesto que rige el
principio de la inmediación.
II.Ausencia de intervinientes en la audiencia de juicio oral. Se trarta de personas cuya presencia continuada la ley exige
bajo pena de nulidad; se trata de los jueces, el defensor y el MP.
III.Cuando al defensor se le hubiere impedido hacer uso de las facultades que la ley otorga. La ausencia del defensor está
subsumida en la causal anterior. Por ejemplo, al defensor se le ha impedido hacer uso de la palabra para hacer la defensa,
no se le permite interrogar testigos o no se le permite realizar el alegato de clausura.
IV.Cuando en el juicio oral hayan sido violadas las normas sobre publicidad y continuidad del juicio.
V.Cuando en la sentencia se hayan omitido ciertas menciones. Estas menciones se refieren a la falta de fundamentación
de la sentencia y la omisión de las pretensiones, y son:
 La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados y la
valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones.
 Las razones legales o doctrinarias para calificar jurídicamente los hechos.
 La resolución que condene o absuelva a los acusados por los delitos con la participación que la acusación les hubiere
atribuido, la que se pronuncie sobre responsabilidad civil y fije el monto de las indemnizaciones.
En el proceso penal la prueba será apreciada con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las
máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. “Prueba libre limitada a la sana crítica”.
VI.Cuando la sentencia se hubiere dictado con ultrapetita o falta de congruencia con la acusación. El tribunal tiene una
competencia específica otorgada por la acusación, y por lo tanto, no se puede condenar por hechos o cinrcunstancias no
contenidos en ella.
VII.Cuando la sentencia se haya dictado en oposición a otra con autoridad de cosa juzgada. Se consagra el principio de
non bis in ídem y prohíbe un nuevo procedimiento por los mismos hechos, para que el ya fue condenado o absuelto por
sentencia ejecutoriada. Esta causal también posibilita la acción de revisión.

Plazo: 10 días desde la notificación de la sentencia definitiva; esta notificación se verifica en la audiencia de lectura de
sentencia. Plazo legal, fatal, de días corridos, individual, improrrogable.

Preparación del recurso de nulidad.


Consiste en la reclamación que el recurrente debe haber realizado oportunamente y a través de todos los medios que le
provee la ley del vicio que invoca.
Para que se entienda preparado es necesario:
1. Que se haya reclamado previamente del vicio que configura la causal. Los vicios que tengan relación con la
sentencia misma no es necesario prepararlos.
2. Que el reclamo que se haya hecho oportunamente y a través de todos los medios establecidos en la ley.
3. La reclamación debe haber sido realizada por la parte que interpone el recurso.

Casos en que no es necesario preparar el juicio:


 Tratándose de los motivos absolutos de nulidad.
 Cuando la ley no admita recurso alguno contra la resolución que tuviere el vicio o defecto.
 Cuando el vicio haya tenido lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia.
 Cuando el vicio haya llegado a conocimiento del recurrente, después del pronunciamiento de la sentencia.
La sanción para la falta de preparación del recurso será su declaración de inadmisibilidad en el tribunal ad quem.

Requisitos del Escrito.


o Por escrito, ante el tribunal que dicto la sentencia y para ante aquel que deba conocer. Dentro del
plazo de 10 días, desde la notificación de la sentencia, no del veredicto.
o El escrito debe contener los requisitos comunes a todo escrito.
o Debe ser fundado y contener peticiones concretas, puede fundarse en una o varias causales, indicando si se
invocan conjunta o subsidiariamente y cada causal debe fundarse en forma separada. Debe mencionar
expresamente el vicio en que se funda, el agravio que le provoca y la ley que concede el recurso por
dicha causal.
Nulidad de oficio. Una vez interpuesto el recurso no pueden invocarse nuevas causales, pero el tribunal de oficio puede
acoger el recurso por un motivo distinto al invocado, siempre que fuere uno de los del 374.
o Debe señalar la forma en que ha sido preparado el recurso de nulidad, cuando éste lo requiera.
o Si desea rendir prueba sobre la causal, deberá ofrecerla en el escrito.

Efectos del Recurso. La regla general es que el recurso no suspenderá la ejecución de la sentencia absolutoria. Suspende
los efectos de la sentencia condenatoria.

Tramitación del recurso de nulidad.


 Ante tribunal que dicto la resolución impugnada.
1. Examen de admisibilidad. El tribunal examinará si se interpuso en tiempo y forma y si la resolución es impugnable
por ésta vía. Si el recurso fue declarado inadmisible, procederá reposición dentro de 3ro día.
2. Remisión de antecedentes. Siendo admisible se ordena la remisión de los antecedentes que deben incluir la
sentencia definitiva, el registro de la audiencia del juicio oral o de las actuaciones específicas impugnadas y
el escrito del recurso. La remisión de los antecedentes es una obligación del tribunal a quo y por lo tanto, no
procede la deserción del recurso de nulidad por no consignar el dinero para compulsas ni por no franquear el envío
del expediente al tribunal ad quem.

 Ante tribunal que conoce el recurso. Los trámites son los siguientes:
o Certificación de ingreso. No es necesario hacerse parte.
o Plazo de 5 días para:
 Solicitar inadmisibilidad.
 Adherirse al recurso. Con los mismos requisitos.
 Formular observaciones. Recurrente y recurrido, también pueden ofrecer pruebas.
En el recurso de nulidad no se contempla la comparecencia ante el tribunal ad quem y por ello, no existe la deserción del
recurso como sanción. Es necesaria la comparecencia del recurrente a la vista del recurso, bajo sanción de tener por
abandonado el recurso.
o Declaración de admisibilidad o inadmisibilidad. El tribunal ad quem, revisará en cuenta si la sentencia es
susceptible de recurrirse vía nulidad, si se ha interpuesto dentro de plazo, si el escrito contiene los
fundamentos de hecho , derecho y peticiones concretas y si el recurso se ha preparado, en los casos en que
fuera procedente.
Si el recurso cumple con todos los requisitos, será declarado admisible debiendo dictarse la resolución que dispone la
vista del recurso.
Si el recurso no cumple con los requisitos, será declarado inadmisible por medio de resolución fundada. No procede
reposición, por no estar expresamente contemplado.
En este punto, y cuando el recurso haya sido interpuesto por alguno de los motivos absolutos de nulidad, sin cumplir con
los requisitos formales, el tribunal podrá anular de oficio.
o Derecho a solicitar designación de defensor penal, lo que podrá hacerse hasta antes de la vista del recurso.
o Prueba. Por regla general, no es procedente la rendición de prueba, pero cuando se funde en un error de
derecho que influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo será obligatoria.
o Vista de la causa: Se hará en audiencia pública y la ausencia de alguno de los recurrentes dará lugar al
abandono por su parte. Tras el anuncio y sin mediar relación, se da la palabra a los recurrentes y luego a los
recurridos.
Se admiten luego declaraciones respecto de los hechos o argumentos vertidos.
Durante el debate, cualquier miembro del tribunal podrá formular preguntas o formular profundizaciones sobre temas
específicos. Hay réplica y duplica.
Concluido el debate se dictará sentencia de inmediato, o si no fuere posible, en un día y hora que se comunicará a las partes
en la misma audiencia.

Terminación del recurso de nulidad.


La terminación normal se hará a través de su fallo; sin embargo, también puede terminar por el abandono o el desistimiento
del recurso.
Fallo del Recurso. La Corte debe fallar en 20 días desde que hubiere terminado de conocer. En ppio solo puede referirse
a las formulaciones de los recurrentes, deducido el recurso no podrá invocarse nuevas causales. Sin perjuicio de la facultad
de Casar de Oficio por la Corte, dispuesta en el art 379, en caso que el recurso se hubiere deducido a favor del imputado,
siempre que el motivo observado fuere uno del 374 del CPP. Si uno de los imputados recurre y gana, la decisión aprovecha
a los demás, salvo que los fundamentos fueren exclusivamente, personales del recurrente, debiendo el tribunal declararlo
así.
 El fallo que rechaza el recurso, deberá contener los fundamentos en que se basa, declarando que no es
nulo el juicio ni la sentencia definitiva.
 El fallo que acoge el recurso, deberá indicar los fundamentos que sirvan de base a su decisión, la causal
por la cual lo acoge y declarar si es nulo el juicio oral y la sentencia o sólo si es nula la sentencia.
El fallo del recurso se dará a conocer en la audiencia indicada al efecto con la lectura de su parte resolutiva o una síntesis
de la misma.
La regla general es que el tribunal anule la sentencia y el juicio oral, debiendo determinar en qué estado queda el
procedimiento y disponer el reenvío del asunto al tribunal no inhabilitado que corresponda para la realización de un nuevo
juicio oral.
La sentencia dictada en el nuevo juicio oral no será susceptible de recurso alguno, salvo que el tribunal adquem haya
acogido el recurso respecto de sentencia absolutoria y la del nuevo juicio oral sea condenatoria, será susceptible del recurso
de nulidad pero interpuesto sólo por el imputado.
Excepcionalmente, es posible que se acoja la nulidad anulando sólo la sentencia y no el juicio oral, caso en que será el
tribunal ad quem quien dicte una sentencia de reemplazo sin nueva vista, pero en forma separada. Esta situación sólo es
posible cuando el recurso se haya acogido por un error de derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo
del fallo por una de las siguientes razones:
 Se califica de delito un hecho que no es típico según la ley.
 Se aplica una pena cuando no procede aplicar pena alguna.
 Se impone una pena superior a la que legalmente correspondiere.

Recursos contra la resolución que resuelve el recurso. No procede recurso alguno, sin perjuicio de la revisión. Procedería
también el recurso de queja y de ARE.

RECURSO DE QUEJA Y QUEJA DISCIPLINARIA.


RECURSO DE QUEJA
Definición. Recurso extraordinario que procede contra sentencias definitivas o interlocutorias que pongan termino al juicio
o hagan imposible su continuación, que no sean susceptibles de recurso ordinario alguno, para obtener que el superior
jerárquico respectivo, disponga las medidas conducentes a remediar la grave falta o abuso enmendando, revocando o
invalidando la resolución, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias que sean procedentes.
Art 545 COT lo define como un instrumento especialísimo contemplado en la ley, con el exclusivo fin de corregir las
faltas o abusos graves, cometidos por los jueces en la dictación de resoluciones jurisdiccionales y de hacer efectiva la
responsabilidad disciplinaria que por tal razón les asiste.
Antecedente histórico. El artículo 79 de la Constitución, otorga a la Corte Suprema la superintendencia directiva,
correccional y económica de todos los tribunales de la república. Llegó a constituirse de facto en una tercera instancia,
violentando el principio de certeza de las resoluciones judiciales, por lo que la Ley N° 19.374, lo limitó, restituyéndole su
carácter eminentemente disciplinario, y dejando la discusión de fondo para la casación, asimismo, se persiguió restablecer
la preeminencia de su naturaleza correccional, contemplando la obligación del Pleno de aplicar sanciones disciplinarias
cuando el recurso haya sido acogido.
Es discutible que este medio sea efectivamente un “recurso", toda vez que el objeto primordial de la queja es hacer efectivas
responsabilidades disciplinarias, más que impugnar el contenido de resoluciones judiciales.
Objetivo. Corregir faltas o abusos graves, cometidos por los jueces en la dictación de las resoluciones. PPio de trascendencia
(gravedad del abuso).

Características del recurso de queja:


1º. Es un recurso extraordinario, procediendo únicamente en los casos establecidos por la ley.
2º. Tiene una finalidad distinta a los demás recursos, puesto que procede sólo en caso de que se cometan graves faltas
o abusos en la dictación de una resolución, y que no pueda remediarse mediante la interposición de otro recurso.
3º. Se interpone directamente ante el superior jerárquico para que conozca y resuelva.
4º. No se interpone contra una determinada resolución sino contra del juez o jueces que dictaron la resolución con
grave falta o abuso.
5º. No constituye instancia.
6º. No suspende el cumplimiento de la resolución pronunciada con grave falta o abuso, a menos que se conceda
la ONI.
7º. El recurso concede amplias facultades al tribunal ad quem para modificar, enmendar o invalidar la resolución.
8º. No requiere consignación para su interposición.

Tribunal Competente: Superior jerárquico. El artículo 63 COT hace referencia a cualquier órgano que ejerza jurisdicción,
incluyendo en consecuencia algunos entes administrativos con facultades jurisdiccionales, tales como el Servicio de
Impuestos Internos, Superintendencias, Contraloría, etc. El tribunal conocerá del recurso en virtud de sus atribuciones
disciplinarias y no jurisdiccionales, por lo que el recurso de queja no constituye instancia ni suspende el cumplimiento de
la resolución recurrida.

Resoluciones contra las que procede. Deben reunir copulativamente los siguientes requisitos:
1º. Que haya sido dictada con grave falta o abuso de sus deberes ministeriales.
2º. Que se trate de una sentencia definitiva o interlocutoria que ponga término al juicio o que haga imposible su
prosecución.
3º. Que la sentencia no sea susceptible de recurso alguno, ni ordinario ni extraordinario. Por ello es improcedente la
interposición del recurso de queja con otro recurso. Excepcionalmente, el recurso de queja además de la casación
en la forma procede contra las sentencias de primera o única instancia dictada por árbitros arbitradores.

Causal del recurso de queja: tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de
resoluciones judiciales. La ECS ha delimitado los casos:
 Contravención formal de la ley. El juez se aleja del texto claro de la ley en la dictación de la sentencia.
 Interpretación errada de la ley. El juez vulnera las normas sobre interpretación de la ley (CC).
 Falsa aplicación de los antecedentes del proceso. Se dicta una resolución judicial apreciando erróneamente los
antecedentes del proceso.

Sujetos. Corresponde a la parte agraviada, contra el o los jueces que han dictado la resolución.
Plazo: 5 días hábiles y fatales, sin perjuicio del aumento de la tabla de emplazamiento, con un máximo, de 15 días hábiles
totales.

Requisitos Formales. Por escrito, cumpliendo con las normas sobre comparecencia en juicio, debiendo ser patrocinado por
abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. El escrito deberá contener:
 Indicación nominativa de cada juez recurrido.
 Individualización del proceso y la resolución recurrida, transcrita o acompañando copia.
 Indicación de la naturaleza jurídica de la resolución recurrida.
 Fecha de su dictación y notificación.
 Indicación de fojas en que rola.
 Clara especificación de las faltas o abusos que se imputan.
 Deberá acompañarse al escrito, un certificado del Secretario del Tribunal (minuta). El certificado contendrá
el número de rol y su cartátula, el nombre de los jueces que dictaron la resolución, la fecha de su dictación
y notificación al recurrente y el nombre del abogado y mandatario judicial de cada parte.

Examen de Admisibilidad: Si falta el certificado, si el recurso no cumple con todos los requisitos formales o si la resolución
es susceptible de otro recurso ordinario o extraordinario la "sala de cuenta" lo declarará inadmisible. En la Corte de
Apelaciones, claramente este tema corresponde a la sala tramitadora, pero en la Corte Suprema, no existe ninguna sala que
tenga esta competencia, sino que la cuenta corresponde al Presidente, por lo que el tema es difuso. Cabe destacar que no se
contempla expresamente la inadmisibilidad por la naturaleza jurídica de la resolución recurrida, pero es evidente que la
corte tiene dicha atribución, sobre la base del principio de economía procesal. La resolución que declara la inadmisibilidad
es impugnable vía reposición fundada en error de hecho.

Orden de no innovar. El recurrente puede solicitar Orden de no innovar en cualquier estado del recurso, puesto que la
interposición del recurso no suspende el cumplimiento de la resolución, caso en el cual el Presidente de la Corte designará
la sala que habrá de pronunciarse sobre ella, en cuenta, sala que en definitiva será quien conozca el fondo del asunto.
Concedida la ONI deberá el recurrente soportar la carga de hacer avanzar el procedimiento para la resolución del recurso,
puesto que si inactividad por más de 15 días hábiles, importa el desistimiento del recurso.

Tramitación del recurso de queja.


Una vez presentado el recurso por escrito, acompañado del certificado correspondiente, el tribunal se pronunciará sobre su
admisibilidad:
 Lo declarará inadmisible en cuenta si no cumple con los requisitos formales, resolución respecto de la cual se podrá
reponer en un plazo de 5 días, al no existir norma expresa.
 Si falta la presentación del recurso, el tribunal podría otorgar un plazo prudencial de hasta 6 días hábiles para su
presentación.
 Lo declarará admisible si cumple con todos los requisitos, solicitando informe al juez o jueces recurridos.

Informe. Admitido el recurso a tramitación, se pedirá informe a él o los jueces recurridos, confiriendo un plazo máximo de
8 días hábiles, plazo que se cuenta desde que el juez recurrido recibe el oficio. El recurso siempre debe ser resuelto previa
audiencia del o los jueces recurridos; el juez recurrido dejará constancia en el proceso del hecho de haber recibido la solcitud
de informe y lo notificará a las partes por estado diario.

Vista del Recurso: Vencido el plazo de 8 días, y con o sin informe, se procederá a la vista del recurso, mediante su
agregación preferente a la tabla. No se admite la suspensión de la vista de la causa. Las partes pueden comparecer hasta
antes de la vista de la causa.

Fallo. Puede acoger o rechazar:


Si rechaza. Se comunica al o los recurridos y se devuelven los antecedentes. No es necesario que contenga
fundamento alguno de su decisión.
Si acoge. Debe contener las consideraciones precisas que determinen la falta o abuso, así como los errores
u omisiones manifiestos y graves, y dispondrá las medidas destinadas a poner remedio al mal causado. El
superior jerárquico tiene amplias facultades para invalidar, modificar o enmendar la resolución. En ningún
caso podrá, modificar, enmendar o invalidar resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley contempla
otros recursos, salvo que se trate de sentencia definitiva de primera o única instancia dictada por árbitros
arbitradores.
En caso de acoger el recurso debe remitir los antecedente al pleno quien decidirá sobre la aplicación de
medidas disciplinarias, si proceden. Tan pronto se encuentre ejecutorias la esta sentencia, serán transcritas
al M de Justicia, CS y C de A.
Término del recurso. Sentencia, desistimiento y deserción.
Recursos. Respecto de la C de A, la ley nada dice, por lo que se discute si de acuerdo a la naturaleza de la resolución
procedería la apelación o reposición. En el caso de la CS solo aclaración, rectificación y enmienda.

Queja Disciplinaria.
No es propiamente un recurso, sino más bien, un medio que tienen las partes para reclamar contra cualquier falta o abuso
cometido por los funcionarios judiciales que no se perpetren en una resolución judicial, ante el tribunal superior jerárquico
y para la aplicación de una medida disciplinaria. Puede ser una queja directa hecha valer ante el Superior Jerárquico, o un
reclamo efectuado directamente ante la CS.
Las quejas disciplinarias pueden interponerse contra jueces y demás funcionarios que estén sujetos a jurisdicción
disciplinaria de las Cortes.
No es propiamente un recurso, pues no tiene por objeto impugnar una resolución judicial; pero al igual que el recurso de
queja es una manifestación de las facultades disciplinarias de los tribunales.
La queja puede interponerse verbalmente o por escrito, debiendo indicarse el o los funcionarios o jueces recurridos y
expresarse con la mayor claridad posible y precisión los hechos que la motivan. No requiere patrocinio de abogado.
No se dará curso a la queja después de 60 días de ocurridos los hechos, y sin perjuicio de las facultades de los tribunales
para proceder de oficio.
El tribunal que conocerá solicitará informe al funcionario recurrido, quien deberá evacuarlo en un plazo de 8 días; de no
hacerlo, se reiterará por el medio más rápido fijando un plazo de 3 días.
Las quejas disciplinarias son falladas por el pleno del tribunal que corresponda.
El fallo que acoja contendrá los fundamentos demostrativos de las faltas o abusos, y aplicarán sanción disciplinaria y si
estima necesario, las medidas necesarias para reparar el mal causado.
RECURSO DE QUEJA QUEJA DISCIPLINARIA
Persigue que se modifique, enmiende o invalide una Persigue la aplicación de una medida disciplinaria.
resolución judicial y, eventualmente, la aplicación de una
medida disciplinaria.
Debe presentarse por escrito, con patrocinio de abogado, y Puede presentarse por escrito o verbalmente, sin mayores
cumpliendo una serie de formalidades. formalidades.
El plazo es de 5 días, ampliables según Tabla, desde la Puede deducirse hasta 60 días después de los hechos que la
notificación de la resolución. motivan.
El conocimiento pertenece a la Sala, y la aplicación de Es siempre de competencia del pleno.
medidas disciplinarias, al pleno.
Se interpone contra JUECES que han actuado con grave falta Se interpone contra cualquier funcionario del orden judicial que
o abuso en la dictación de una resolución judicial. ha cometido faltas o abusos en actuaciones que no sean la
dictación de una resolución judicial.

AMPARO ANTE EL JUEZ DE GARANTÍA Y ACCIÓN DE AMPARO


CONSTITUCIONAL.
Ambas tienen por objeto cautelar las garantías fundamentales de libertad personal y seguridad individual.

Amparo ante el juez de garantía.


El art 95 del CPP contempla una acción autónoma de amparo ante el juez de garantía, en conformidad a lo dispuesto en el
art 10 del CPP (ppio de cautela de garantías)
Respecto de toda persona privada de libertad, la que tiene derecho a ser conducida sin demora ante el juez de garantía, para
que examine la legalidad de su detención y sus condiciones, constituyéndose si es necesario en el lugar de detención. El
juez podrá ordenar la libertad del afectado o adoptar las medidas que fueren procedentes.
En cambio si su privación de libertad ha sido ordenada judicialmente, solo puede ser impugnada por los medios procesales
que la ley dispone ante el Tº que la dictó, o por acción cnal de amparo.
- Facultad del juez. Ordenar la libertad o adoptar las medidas procedentes.
- Quién puede interponerlo. El abogado, o cualquiera a su nombre. Se podrá interponer cualquier día y a
cualquier hora y por cualquier medio.
- Juez competente. Excluivamente el juez de garantía que conoce del procedimiento o aquel del lugar donde se
encuentre privada de libertad, para que se ordene sea llevado a su presencia.
- Tramitación: Se interpone sin ninguna clase de formalidad; el juez ordena que el individuo sea llevado a su
presencia o se constituye personalmente en el lugar donde éste permanece. El JG procede a examinar que la
privación de libertad se ajusta a derecho y las condiciones físicas o psíquicas en que se encuentra el sujeto
privado de libertad.
- Amparo y acción de amparo constitucional. El amparo del código no afecta la acción Cnal. El del Código se
refiere a aquellos casos que no tengan un origen jurisdiccional.

AMPARO ANTE EL JG ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO


Tiene un alcance únicamente correctivo puesto que procede sólo Tiene un alcance correctivo y preventivo. No sólo procede ante
en caso de efectiva privación de libertad. una privación de libertad, sino también ante una amenaza de ella.
Preserva la libertad ambulatoria y la fiel observancia de las Preserva la libertad ambulatoria y la seguridad individual.
normas que regulan la privación de libertad en el proceso penal
(debido proceso).
Procede en los casos en que la privación de libertad no provenga Procede cualquiera sea la fuente de origen del agravio, incluso
de una resolución judicial. resoluciones judiciales.
Acción pública. Acción pública.
No tiene plazo pudiendo ejercerse mientras subsista el agravio. No tiene plazo pudiendo ejercerse mientras subsista el agravio.
Es juez competente el JG. La ICA respectiva
Se rige por las normas del CPP Se rige por las normas CP80 y AA
Se falla en única instancia por el JG Se falla en primera instancia por la ICA y en segunda por la ECS

Acción de amparo.
Acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores, a fin de solicitar que adopten
inmediatamente las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida
protección del afectado, dejando sin efecto o modificando cualquier acción u omisión arbitraria o ilegal que impone una
privación, o amenaza a la libertad personal y seguridad individual, sin limitaciones y sin que importe el origen de dichos
atentados.

Características del recurso de amparo.


 Acción constitucional no un recurso. Pues no persigue impugnar una resolución judicial, sin perjuicio
de que la jurisprudencia ha señalado reiteradamente que también procede contra resoluciones judiciales
como las órdenes de detención y de PP, caso en que sí tendría carácter de recurso.
 Está destinado a la protección de la libertad personal y la seguridad individual.
 Es una acción cautelar, pues por medio de ella se persigue la adopción de medidas para restablecer el
imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado.
 Conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservadoras.
 Solo procede para la protección de derechos y garantías que la constitución señala: libertad personal
y seguridad individual.
 Acción de derecho público y por lo tanto irrenunciable.
 Puede ser de carácter preventivo, cuando tiene por finalidad poner fin a toda acción u omisión que
importe una amenaza o perturbación de los derechos que cautela; o de carácter correctivo cuando tiene
por objeto poner término o modificar toda acción u omisión que importa la privación de los derechos
que cautela.
 No tiene plazo, pudiendo ser ejercida mientras subsista la privación o amenaza.
 Es conocida en Sala, en 1ra instancia por la C de A y en segunda por la CS. La ICA ante la cual puede
interponerse la acción puede ser la del lugar donde se encuentra detenida la persona, del domicilio del
afectado o de donde se dictó la detención, PP o arraigo.
 Informal. Por cualquier medio, pero en horario de funcionamiento de la corte y en días hábiles. No
requiere patrocinio de abogado.
 Procedimiento concentrado e inquisitivo.
 El fallo produce cosa juzgada formal.

Causales. Cualquier acción u omisión ilegal que importe una amenaza, perturbación o privación de la libertad personal o
seguridad individual. Se dirige contra el Estado y contra el agresor si se conoce. El sujeto que genera la privación o
amenaza puede ser un particular, una autoridad administrativa o incluso una autoridad judicial que dicta una resolución
judicial que ordena la detención, PP o arraigo sin que concurran los requisitos legales para su dictación.

Tramitación del recurso de amparo.


 El recurso se presenta sin formalidades, idealmente debe contener la designación del tribunal ante cual
se entabla, la individualización del afectado, las circunstancias que motivan la presentación del recurso
y el o los agentes que han realizado la acción u omisión.
 Examen de admisibilidad. el secretario tras consignar recepción, entregará al relator para que
inmediatamente de cuenta al tribunal y provea. La Corte podrá revisar admisibilidad, también podrá
declarar la incompetencia o improcedencia correspondiendo otros recursos.
 Informes. La corte ordenará pedir los datos e informes que considere necesarios, para ello otorgará
plazo. Facultades inquisitivas. Deberá fijar un plazo breve y perentorio para que se emita.
 Prueba. No existe término probatorio, lo que no impide que puedan rendirla desde la presentación del
recurso hasta la vista de la causa. Por su carácter concentradísimo, sólo es procedente la prueba
documental y la confesión espontánea. Sin perjuicio que la Corte pueda decretar todas las diligencias
que estime necesarias.
 Orden de no innovar. El ppio general es que no suspende el cumplimiento de la resolución, pero por
la naturaleza del recurso puede decretar de inmediato las providencias que estime necesarias y nada
obsta a que decrete una orden de no innovar.
 Medidas que puede adoptar.
o Que un ministro se traslade al lugar.
o Que el detenido o preso sea traído en presencia de la Corte.
 Agregación de la causa en tabla y vista de la causa. Recibidos los informes y antecedentes, el tribunal
ordenara traer los autos en relación y agregar el recurso extraordinariamente en tabla. No procede
suspensión.
Las partes tienen facultades de recusar.
Los alegatos tendrán una duración de media hora.
 Fallo. El tribunal fallará el recurso en el término de 24 horas. La que puede acoger o rechazar el recurso.
La sentencia pronunciada por la ICA es una sentencia definitiva que se notificará personalmente en la
misma audiencia o por el estado diario.
 Recursos. Procede el R de A, ante la CS, el que deberá interponerse en el perentorio término de 24
horas. Se concederá en el sólo efecto devolutivo, respecto de la sentencia que acoge y respecto de la
que rechace se concederá en ambos efectos.
También podría deducirse casación en la forma en un plazo de 5 días y en forma separada al de
apelación. La casación en el fondo no procede por tratarse de una sentencia apelable.
Tampoco procede el recurso de queja, por tratarse de sentencia definitiva apelable.
La resolución que falle el R de A ante la CS no es recusable, salvo por el de aclaración, rectificación o
enmienda.

RECURSO DE REVISIÓN CIVIL Y PENAL.


Recurso extraordinario cuya finalidad persigue que la CS invalide una sentencia firme, cuando ha sido obtenida
dolosamente, o por haber incurrido en alguno de los vicios que la ley expresamente señala.

Fundamento. La cosa juzgada que de ella emana se obtuvo con dolo o fraude, y por ello se pretende que la justicia prime
por sobre la certeza jurídica que otorga la cosa juzgada.

Naturaleza J°. Más que un recurso se considera una acción cautelar, pues no procede en contra de las resoluciones que se
han dictado durante la tramitación del proceso, sino únicamente en contra de las sentencias ejecutoriadas. No es una
excepción a la cosa juzgada, sino un medio de protección de la misma.

Titular. Parte agraviada en materia civil. En materia penal, puede ser interpuesto por el MP, el condenado o su cónyuge,
ascendientes, descendientes o hermanos, el condenado que ya ha cumplido su condena, los herederos del condenado para
rehabilitar su memoria.

Plazo. En materia civil 1 año desde la fecha de la última notificación, de la sentencia. Si dentro del plazo no ha obtenido
la sentencia que funda el recurso, puede interponerlo antes de cumplido el plazo, haciendo presente esta circunstancia a la
CS, para proseguirlo, una vez obtenida la sentencia. Plazo fatal, común, legal, improrrogable y no se suspende durante
feriados.
En materia penal, la acción puede interponerse en cualquier tiempo.

Características de la acción de revisión:


1. Es una acción declarativa que se dirige para invalidar una sentencia firme o ejecutoriada.
2. Se interpone directamente ante la ECS, quien conoce en Sala.
3. Es conocido en virtud de las facultades jurisdiccionales.
4. Procede sólo respecto de las causales establecidas taxativamente en la ley.
5. No constituye instancia.

Resoluciones en contra de las cuales procede la acción de revisión.


A. En materia civil. Procede sólo contra sentencias firmes o ejecutoriadas que no hayan sido pronunciadas por la
ECS conociendo recursos de casación o revisión.
B. En materia penal. Procede sólo contra sentencias condenatorias en crímenes o simples delitos aún cuando hayan
sido pronunciadas por la ECS. No procede contra sentencias penales absolutorias o condenatorias por faltas.

Causales que habilitan la interposición de la acción de revisión:


A. En materia civil.
• Sentencia fundada en documentos declarados falsos, por sentencia ejecutoriada dictada con posterioridad.
• Si se ha fundado únicamente en prueba de testigos, cuyo testimonio ha sido declarado falso por sentencia
ejecutoriada dictada con posterioridad.
• Si la sentencia se ha obtenido con medios fraudulentos (cohecho, violencia, prevaricación). Cuya existencia ha sido
declarada por sentencia ejecutoriada dictada con posterioridad. Es necesario que el juez que haya dictado la sentencia haya
sido condenado por esos hechos.
• Si se ha obtenido contra otra sentencia ejecutoriada con autoridad de cosa juzgada, lo que no se alegó en el juicio
en que se dictó. Si en el juicio se alegó la cosa juzgada, procede la casación en la forma.

B. En materia penal.
• Cuando en virtud de sentencias contradictorias, estén sufriendo condena dos o más personas por un mismo delito,
que no haya podido ser cometido por más de una.
• Cuando alguno esté sufriendo condena como autor, cómplice o encubridor por el homicidio de una persona, cuya
existencia se compruebe después de la condena.
• Condena en virtud de una sentencia fundada en un documento o testimonio de una o más personas, siempre que
aquel, haya sido declarado falso por sentencia firme en causa criminal.
• Cuando después de la sentencia condenatoria ocurra o se descubra un hecho desconocido durante el proceso, que
baste para establecer la inocencia del condenado.
• Cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de prevaricación o cohecho, cuya
existencia haya sido declarada por sentencia firme.

Forma de interponer el recurso: Debe interponerse ante la ECS por escrito mencionando la causal respectiva y
acompañando los documentos que la acreditan. Debe ser patrocinado por abogado habilitado.

Efectos y suspensión. La interposición no suspende la ejecución de la sentencia, salvo que la CS, oído el Fiscal Judicial,
disponga lo contrario, en todo caso, el recurrente deberá satisfacer los perjuicios causados con la inejecución, si el recurso
es desestimado.

Tramitación de la acción de revisión:


A. En materia civil: Presentado el recurso, y cumpliendo el escrito con todas las formalidades, la ECS realizará un
control de admisibilidad:
 Lo declara inadmisible si se ha interpuesto fuera del plazo de 1 año.
 Lo declara admisible, ordenará traer a la vista todos los antecedentes del juicio en que recayó la sentencia recurrida, y
citara a las partes a que comparezcan en el termino del emplazamiento (15 días), para hacer valer sus descargos. Si alguna
de las partes formula oposición, se tramitará como incidente.
Transcurrido el término de emplazamiento, el tribunal conferirá traslado al FJ quien evacuará un informe, y se ordenará
traer los autos en relación para la vista de la causa.
B. En materia penal: Presentado el recurso ante la ECS, debiendo expresar su fundamento legal y acompañando copia
fiel de la sentencia cuya revisión se pretende y de los documentos fundantes. La solicitud que no cumpla con estos
requisitos, será rechazada de plano, lo que deberá adoptarse por la unanimidad de la sala.
Si el recurso cumple con todos los requisitos, se dará traslado al MP o al condenado y mandará traer la causa en
relación para la vista.
Fallo del recurso de revisión.
A. En materia civil.
Rechaza. Se condena en costas al recurrente y se devuelven los autos.
Acoge. Anula la sentencia impugnada, en todo o en parte. La misma sentencia declara si debe o no seguirse nuevo juicio,
de ser así, declarará el estado en que queda el proceso, el cual se remitirá para su conocimiento al tribunal que proceda.
En el nuevo juicio sirven de base las declaraciones hechas en el recurso de revisión y no podrán ser discutidas.
No habrá que seguir nuevo juicio si la causal fuere haberse pronunciado sentencia contra otra con autoridad de cosa juzgada,
pues rige plenamente la primera.

B. En materia penal.
La resolución que acoja debe declarar la siempre nulidad de la sentencia. Si resulta fehacientemente acreditada la inocencia
del condenado, el tribunal dictará además sin nueva vista, la sentencia de reemplazo. De lo contrario, ordenará la realización
de un nuevo juicio.
La CS puede pronunciarse de inmediato, sobre la procedencia por la indemnización por condena injustificadamente errónea
o arbitraria.
Si se comprueba la completa inocencia, el condenado puede exigir que se publique en el diario oficial a costa del fisco, y
que se devuelvan por quien las haya percibido las sumas que pagó en razón de multas, costas o indemnización de perjuicios.
En lo concerniente a acciones civiles será conocido por juez civil en juicio sumario.
Los mismos derechos corresponden los herederos del condenado que haya fallecido.
La sentencia ordenará la libertad del imputado y la cesación de la inhabilitación.
Información de la revisión en un nuevo juicio. Si el MP resuelve formalizar la investigación por los mismos hechos, debe
acompañar la sentencia de revisión.

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