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La palabra Derecho viene de la palabra latina directum, participio pasado del verbo dirigere,
compuesto de la voz rego, que significa regir, gobernar y de la preposición “de”, que refuerza
el sentido y la significación. De acuerdo con esta etimología, Derecho es lo directo, lo rígido,
lo recto. Según Geny, Derecho es el conjunto de reglas a las cuales está sometida la
conducta exterior del hombre en sus relaciones son sus semejantes, bajo la inspiración de la
idea natural de justicia.
Concepto: Conjunto de doctrinas y normas jurídicas que estudian a la persona como sujeto
de derecho, las relaciones de la familia y sus bienes. ( ius civile = derecho de la ciudad / ius
gentium = derecho de un pueblo).
Para el tratadista Manuel Albdalejo el Derecho Civil es el Derecho Privado general que
regula las relaciones más comunes de la vida humana. Por su parte, Julian Bonnecase lo
define como la “rama del derecho privado que determina la personalidad, regula las
relaciones de familia y la estructura de las obligaciones y la forma de apropiación de bienes.
Son varias las diferencias existentes entre el Derecho Público y el Derecho Privado entre las
cuales se mencionan:
Derecho Público: Es fundamentalmente irrenunciable, imperativo, la interpretación es
estricta, las facultades deben ser establecidas expresamente. El derecho Público según la
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Teoría de los fines que persigue la norma y los sujetos a que se refiere, son aquellas normas
que tienen por sujeto al Estado y regulan las relaciones políticas, y Derecho Privado aquellas
normas que tiene por sujeto al individuo y regulan la actividad privada de ellos. Pero para
Ruggiero, al lado del Estado existen otros agregados políticos menores y, contratio sensu, el
Estado puede obrar como un particular cualquiera. Además, no solamente las personas
investidas del ius imperii pertenecen a la esfera del Derecho Público, sino que en éste entran
también los individuos singulares en cuanto participan con determinados poderes en el
ejercicio de la soberanía, en este sentido se habla de derechos públicos subjetivos.
Derecho Privado: En el Derecho Privado los individuos pueden o no ejercitar las facultades
que les corresponde, también priva el principio de la autonomía de la voluntad, la
interpretación los individuos están facultados para hacer todo aquello que la ley no les
prohíbe
El Derecho Civil ha sido considerado como Derecho Privado General y Común. Se dice que
el Derecho Civil es general porque rige las relaciones jurídicas generales y ordinarias del ser
humano en cuanto a tal, con abstracción de cualesquiera otras circunstancias: raza,
nacionalidad, profesión, sexo, etc.
Por otro lado, el Derecho Civil se considera común, porque norma todas las relaciones
jurídicas privadas de los hombres, que no están regidas por una rama especial; y porque sus
normas y principios se proyectan en las demás ramas del Derecho, cuando ellas no
aparecen inspiradas por principio o preceptos propios o particulares, es decir, que con
relación al Derecho Civil las demás ramas del Derecho Privado son normas de excepción,
pues cuando el Derecho Especial carece de alguna regulación propia, entonces se aplican
las normas generales del Derecho Civil, que es el Derecho Común por excelencia.
Combinado el criterio de la posición y carácter con que los sujetos intervienen en la relación
jurídica, con el de los fines que persigue la norma, el derecho Público comprende
fundamentalmente todas aquellas normas regulan la estructura y funcionamiento del Estado
(derecho constitucional, administrativo), o la función de tutela o garantía que el Estado presta
al orden jurídico (derecho penal), ordenando las formas y modos de realizar la protección
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jurídica (derecho procesal). Por lo tanto, el Derecho Privado abarca en esencia la regulación
de las relaciones patrimoniales de las personas colocadas en condiciones de paridad (sean
entes públicos o individuales), la tutela de los bienes ideales que a la persona pertenecen, o
la posición familiar de ésta. El derecho privado incluye no sólo el derecho civil, sino también
el derecho mercantil.
A) Derecho de la Personalidad
Persona Individual o física:
Existencia
Duración
Atributos: Nombre, estado y capacidad
Domicilio
Ausencia
B) Derecho de la Familia
Matrimonio
Unión de Hecho
Patria Potestad
Parentesco
Alimentos
Filiación
Adopción
Tutela
Patrimonio Familiar
Derecho Registral Civil o simplemente Registro Civil
C) Derecho Patrimonial
Obligaciones
Contratos en particular
Están regulados en el Código Civil = Decreto Ley 106 entró en vigencia el 1 de julio de 1964, cual se
divide en 5 libros:
2.- LA PERSONA
Definición:
Todo ser capaz de adquirir o ejercer derechos y contraer obligaciones. Todo ser humano,
distinto de los demás seres vivos, por sus atribuciones intelectuales y morales. El tratadista
Puig Peña ha definido la persona como “todo ser o entidad susceptible de figurar como
término subjetivo en una relación jurídica”. El citado autor entiende por relación jurídica “toda
relación de vida, reconocida y sancionada por el Derecho”.
Para Manuel Osorio, persona es todo ser o entidad capaz de derechos y obligaciones,
aunque no tenga existencia individual física, como las corporaciones, asociaciones,
sociedades y fundaciones. Se advierte que el concepto de todas estas definiciones resulta
sumamente amplio, porque no se circunscribe a las personas como individuos de la especie
humana, sino que incluye también a las entidades que, sin tener esa condición pueden estar
afectadas de obligaciones y derechos. Las primeras son llamadas personas físicas,
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naturales, individuales o de existencia física, y las segundas son llamadas jurídicas y también
morales e ideales, son las que se encuentran formadas por determinación de la ley.
Etimología:
Persona es una vocablo integrado del verbo latino sonare, sonar, y del prefijo pero, que le
acentúa. En los albores del teatro griego personas eran las mascaras utilizadas en las
representaciones. Prestaban un doble oficio: reconocer o distinguir a los actores y amplificar
el sonido de la voz de los mismos. Con el transcurso del tiempo de operó el fenómeno
idiomático del olvido del sentido etimológico, hasta aplicarse tal término (persona) a los seres
o miembros de la humanidad, amén de las connotaciones jurídicas, gramatical o de otra
índole que también tiene o puede tener.
En el lenguaje jurídico se llama persona a todo ser capaz de derechos y obligaciones. El
término persona es más amplio que sujeto de derecho, ya que todo sujeto de derecho será
persona; pero no toda persona será sujeto de derecho, porque la actuación supone la aptitud
o susceptibilidad, pero no viceversa.
El artículo 4 del C. C. Dice que la persona individual se identifica con el nombre con que se
inscriba su nacimiento en el Registro Civil, el que se compone del nombre propio del apellido
de sus padres casados, o el de sus padres no casados que lo hubieren reconocido.
(Regulación en el C. C. Del art. 1 al 14).
Persona Jurídica: Resultado de una ficción de la ley, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas
jurídicas nacen por creación o autorización de la ley. El artículo 15 del C.C. establece
quienes son persona jurídicas dentro de nuestra legislación.
Las personas jurídicas pueden dividirse en dos grupos: de derecho público: el Estado,
municipalidades, etc.; de derecho privado: las asociaciones, fundaciones, sociedades etc.
Nacimientos múltiples:
De conformidad con el art. 2 del C.C. si dos o más personas nace de un mismo parto, se
considerarán iguales en los derechos civiles que dependen de la edad. En Guatemala, no
existen derecho de primogenitura: todos los hijos gozan de igualdad de derechos civiles. De
la misma igualdad disfrutan todas las personas individuales, sin discriminación de raza, color,
sexo, religión, nacimiento, posición económica o social, u opiniones políticas.
3.- La personalidad
Definición: Aptitud para ser sujeto de derechos y deberes o de relaciones jurídicas. La
apreciación de la persona, física o jurídica, considerada en si misma, en cuanto a su
existencia y capacidad, como sujeto de derecho, determina y constituye la personalidad.
Derecho de la personalidad: Bonnecase define el derecho de personalidad como el
conjunto de reglas e instituciones que se aplican a la persona considerada en si misma, en
su individuación y en su poder de acción. Individuación, es el conjunto de elementos que
permiten, por una parte, distinguirla socialmente; y por la otra, determinar cuándo es
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necesario afectarla jurídicamente. Los elementos que permiten distinguirla son el nombre, el
estado y el domicilio.
Para Castán Tobeñas el derecho de personalidad, es la facultad concreta de que están
investidos todos los sujetos que tienen personalidad.
Teorías sobre la Personalidad:
Sobre el origen de la personalidad
Teoría de la Concepción: La personalidad principia desde que está concebido el ser. Se
basa en el principio de que la personalidad se inicia desde el momento de la concepción. Si
la personalidad jurídica, afirman sus seguidores, es inherente al ser humano, resulta lógico y
consecuente que sea reconocida a partir de la concepción, máxime si se toma en cuenta que
la ley protege la existencia humana aún antes del nacimiento. Está teoría no ha tenido, ni en
la antigüedad ni en los tiempos modernos, una aceptación más o menos general. Se la ha
criticado, porque científicamente resulta muy difícil, y quizás imposible hasta ahora,
comprobar el día en que la mujer ha concebido. Un hecho tan importante como lo es
determinar cuándo comienza la personalidad, no puede quedar sujeto a la eventualidad de
una difícil prueba.
Teoría del nacimiento: Se funda en que durante la concepción el feto no tiene vida
independiente de la madre, y en que el reconocimiento de su personalidad tropezaría con el
inconveniente práctico de la imposibilidad de determinar el momento de la concepción
(Castán Tobeñas. Tomo I).
Tiene ancestro romano. El momento en que la criatura nace, es el momento en que principia
la personalidad. El nacimiento implica que el nuevo ser humano tiene vida propia
independiente de la vida de la madre, y es un hecho que puede ser objeto de prueba
razonablemente fehaciente.
Agrega esta teoría, al hecho físico del nacimiento, el requisito de que le nacido tenga
condiciones de viabilidad, de que sea viable, es decir, que haya nacido con aptitud fisiológica
para seguir viviendo fuera del vientre materno, por sí solo.
Los actos de incapaces son nulos. Los anteriores a la declaratoria de interdicción son
anulables; si se trata de una perturbación mental transitoria el acto es anulable pero debe
probarse la perturbación. (art. 9 C.C.)
Incapacidad: art. 9 C.C. La declaratoria de interdicción produce, desde la fecha en que sea
establecida en sentencia firme, incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus
derechos.
Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son
nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones.
Art. 13 C.C. incapacidad relativa.
Interdicción: Es el estado en que se encuentran las personas que han sido incapacitas
para la realización de todos o de algunos actos de la vida civil; dementes pródigos,
quebrados o condenados a ciertas penas. Únicamente por decisión judicial puede ser sujeta
a interdicción de una persona. (Manuel Osorio). Arts. 9 y 12 C.C. Declaratoria judicial que
determina la ineptitud de una persona para adquirir de derechos y contraer obligaciones por
sí misma ya sea por incapacidad mental congénita o adquirida.
El apellido se pierde por extinción del derecho de filiación, por cesación o por revocación de
la adopción; y respecto de la mujer por nulidad o disolución de su matrimonio.
Caracteres del Nombre: Absolutos y Relativos
Absolutos: oponibilidad erga omnes; inalienabilidad e imprescriptibilidad.
Por la oponibilidad erga omnes el nombre puede hacerse valer en cualquier caso, tiempo y
ante cualquier persona.
Por la inalienabilidad, no puede ser enajenado en modo alguno, bajo ningún título. Sin
embargo, desde otro punto de vista, puede transmitirse: por filiación, por adopción o por
matrimonio.
Por imprescriptibilidad, el nombre o el derechos al mismo no se puede extinguir por ninguna
causa.
Identificación de Persona:
Art. 5 C.C. El que constante y públicamente use un nombre propio distinto del que consta en
su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, u omita alguno de los apellidos que le
corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en
escritura pública, por la misma persona si fuere mayor de edad o por sus pares que
ejercieren la patria potestad, o por cualquiera que tenga interés en su identificación.
La identificación de la persona se puede establecer en cualquiera de los siguientes casos:
a) por el uso constante y público de un nombre propio distinto del que aparece en su
partida de nacimiento.
b) Cuando el interesado use incompleto su nombre.
c) Cuando se omita algunos de los apellidos que le correspondan.
La identificación de persona se tramita conforme el art 440 del C.P.C y M.
Características:
a) conjunto de personas y bienes
b) Tiene un fin constante por desarrollar o cristalizar, que no puede ser llevado a cabo
por una sola persona.
c) Posee un reconocimiento legal. La ley la declara y reconoce como persona jurídica.
d) Puede ser sujeto de derecho.
Atributos de la persona jurídica:
a) personalidad y capacidad = considerada en sí misma, en cuanto a su existencia y
capacidad como sujeto de derecho. En cuando a la capacidad debe decirse que las
personas jurídicas tienen capacidad de derecho (de goce ) que adquieren desde el
momento de su constitución.(art. 16 C.C.)
b) Nombre = es variable, ya que está sujeto a las circunstancias de nacimiento de la
persona jurídica.
c) Domicilio = arts. 38 y 39 C.C.
d) Patrimonio =
Clasificación:
Por la forma de su constitución:
a) Tipo Asociacional = estado, municipalidades, instituciones de derecho público (USAC,
IGSS, BANGUAT, etc), sociedades, universidades, iglesias, asociaciones y
corporaciones en general.
b) Tipo Fundacional = Fundaciones
Las fundaciones han sido definidas como afectaciones de capital o capitales afectados a
una finalidad determinada, generalmente de tipo benéfico, de asistencia social educativo etc.
(arts. 20, 21, 22 C.C.).
Las entidades de interés público, como los establecimientos de asistencia social y otras
instituciones similares regulan su capacidad civil por las leyes que las hayan creado o
reconocido (arts. 18 C.C.)
La capacidad de las asociaciones se regulará por las normas de su institución aprobadas por
el Ejecutivo, cuando no hubieren sido creadas por el estado (art. 18 C.C.).
5.- El domicilio:
Concepto y Etimología
Domicilio proviene del latín domus, casa, hogar. La real Academia Española ofrece 3
acepciones: 1. Morada fija y permanente. 2. Lugar en que legalmente se considera
establecida una persona para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus
derechos, 3. Casa en que uno habita o se hospeda. El domicilio se constituye
voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él (art. 32 C.C.).
Se presume el ánimo de permanecer, por la residencia continua durante un año en un lugar.
Cesará la presunción si se comprobare que la residencia es accidental o que se tiene en otra
parte.
El domicilio es una residencia calificada o habitual. El domicilio de una persona jurídica es el
que se designa en el documento en que conste su creación, o en defecto, el lugar en que
tenga su administración o sus oficinas centrales (arts. 38 y 39 C.C.)
Vecindad: Circunscripción municipal en que una persona reside (art. 41) (arts. 17 y 18 C.
Municipal)
En general significa calidad de vecino, o sea persona que habita con otros en un mismo
pueblo, barrio o casa, en habitación independiente. También quien tiene casa y hogar en un
pueblo y contribuye a las cargas o repartimientos aun cuando no viva en él. Asimismo en
algunas legislaciones, quien ha ganado los derechos propios de la vecindad en un pueblo,
por haber habitado en él durante el tiempo determinado por la ley.
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Bien se comprende la amplia serie de cuestiones que pueden promoverse en las relaciones
de vecindad. Pero lo que principalmente interesa es que los miembros que constituyen la de
un pueblo son los que tienen que contribuir a las cargas municipales para la prestación de
los servicios que les corresponden.
En algunos municipios se forman por determinación de la ley, de las ordenanzas municipales
o por espontaneidad de los vecinos, las llamadas “juntas vecinales”, que tienen como misión
coadyuvar con las autoridades municipales.
6. La Ausencia.
Concepto y naturaleza jurídica
Concepto común: En lenguaje corriente ausencia significa la no presencia de una persona
en el lugar donde debería encontrarse.
Concepto legal: En lenguaje legal o forense ausencia ha denotado el estado de una persona
que desaparece del lugar de su domicilio, se ignora su paradero, y su existencia se
considera o llega a ser incierta.
Este concepto tradicional, que reconocen unánimemente todos los tratadistas de Derecho
Civil, aparece en segundo plano en el art. 42 de nuestro Código Civil, que encabeza el
capítulo de la Ausencia. Dice el inco. Final de dicha disposición legal: “Se considera también
ausente, para los efectos legales, la persona que ha desparecido de su domicilio y cuyo
paradero se ignora.
La declaración judicial de ausencia es un acto grave y trascendental, que no se justifica para
el simple nombramiento de representante judicial o guardador ad-litem de alguien que, por
impresión, salió del país sin dejar apoderado suficiente, como el que va en viaje de negocios
o gira turística, o de estudios o por razones de salud etc, y que no está comprendido en las
circunstancias que rodean la ausencia legal tradicional ya que se conoce su destino o
paradero, se tienen noticias suyas, y sobre todo la certeza de su existencia.
Para obtener tal nombramiento, bastaría como está regulado en otras legislaciones con
acreditar los extremos pertinentes, en unas diligencias sumarias, con intervención del
Ministerio Público.
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Las excusas o impedimentos para el ejercicio del cargo deberán presentarse dentro de
quince días, contados de la fecha de la notificación del nombramiento. Sin embargo, los que
sobrevinieren durante el ejercicio serán admisibles en cualquier tiempo. Mientras no esté
aceptada la excusa y discernido el cargo a otra persona, el que haya propuesto la excusa o
impedimento no podrá separarse de la administración.
Para la enajenación o gravamen de los bienes el administrador deberá obtener autorización
o licencia judicial, mediante la justificación de urgente necesidad o manifiesta utilidad del
acto que se pretende verificar.
En general, el administrador de bienes del ausente está sujeto a todas las restricciones,
prohibiciones y obligaciones de los tutores y protutores, principalmente a la rendición de
cuentas, y como es obvio, a las responsabilidades que se puedan deducir en su contra.
El administrador tendrá la representación judicial y extrajudicial del ausente.
Muerte Presunta
Efectos de la declaración de muerte presunta
La declaración de muerte presunta produce también efectos patrimoniales, familiares y
sociales.
El inmediato y más importante efecto de tipo patrimonial es conceder vía libre a los
herederos testamentarios o legales del muerto presunto, para pedir la posesión definitiva de
los bienes.
Como consecuencia o derivación implícita de la posesión efectiva los herederos podrán
enajenar o gravar los bienes a cualquier título.
Los poseedores de los bienes deberán prestar las pensiones alimenticias a quienes tengan
derecho a ello, en los términos que la ley establece. Art. 73.cc.
Los poseedores de los bienes (herederos o legatarios) están impedidos legalmente de
adquirirlos por prescripción. Art. 76 cc.
Desde que se sepa, por noticia comprobada, que el ausente vive, los herederos dejan de ser
poseedores de los bienes y se convierten automáticamente en administradores o
guardadores de los mismos Art. 71 cc.
En el campo familiar la declaración de muerte presunta causa la disolución del matrimonio.
Como consecuencia, el cónyuge sobreviviente, queda autorizado para volverse a casar. En
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caso lo haga, el nuevo matrimonio será válido aunque el ausente viva, a no ser que los
cónyuges o uno de ellos conociera la circunstancia de estar vivo el ausente. En este caso, la
acción de nulidad corresponde al ausente o al cónyuge que haya ignorado, al casarse, que
aquél vivia. Esta acción prescribe a los sesis meses contados para el ausente, desde la
fecha en que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio, y para el cónyuge, desde que supo la
supervivencia del ausente.
Es lógico que la muerte presunta repercuta en el derecho de patria potestad sobre los hijos
sujetos a ella quedando el cónyuge sobreviviente como único titular de ese derecho. Al
regreso del ausente que se presumía muerto, ipso ipso recupera éste sus derechos de patria
potestad.
En cuanto a los efectos sociales, la declaración de muerte presunta determinará la
modificación o terminación de las asociaciones etc, de que sea miembro o socio el muerto
presunto, según se prevea en la escritura social, estatutos o documento creador.
Cuándo se declara la muerte presunta
Lo establece claramente el art. 63cc. que dispone: “Transcurridos cinco años desde que se
decretó la administración por los parientes, o desde que se tuvo la última noticia del ausente,
podrá declararse la muerte presunta de éste y, en tal caso, podrán sus herederos
testamentarios o legales, pedir la posesión de la herencia”.
Dentro de una sana hermenéutica, la ley fija dos puntos de partida para el cómputo de los
cinco años: 1) Desde que se decretó la administración de los bienes del ausente, por sus
parientes, y 2) Desde que se tuvieron de él últimas noticias.
Para el caso del primer cómputo no hay ninguna dificultad. Para el segundo, es menester
que en la resolución judicial de declaración de ausencia se fije o se establezca la fecha de
las últimas noticias, para de esa fecha iniciar la cuenta de los cinco años. Podría darse el
caso también que durante el curso de la administración se recibieren noticias, debidamente
comprobadas, del ausente. ¿Qué pasaría entonces? ¿Se interrumpiría el término de cinco
años, comenzado a correr a partir del decreto de administración? La respuesta tiene que ser
afirmativa, y si no se vuelve a saber del ausente, el término de cinco años se tendrá que
contar necesariamente desde la fecha de las últimas noticias recibidas, legalmente
comprobadas.
Muerte presunta extraordinaria
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Con carácter extraordinario la ley ofrece, taxativamente, tres casos que dan lugar a la
declaración de muerte presunta. Efectivamente, el Ar. 64 c.c. dice a la letra.
“Podrá asimismo declararse la muerte presunta”
a) De la persona que despareciere durante una guerra en que haya tomado parte o se
hubiere encontrado en la zona de operaciones, cuando haya transcurrido un año de
terminada la guerra sin que se tenga noticia de ella.
b) De la persona que se hubiere encontrado a bordo de un buque náufrago, o al
verificarse un accidente de aviación, cuando haya transcurrido un año de su
desaparición, y
c) De la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiere desparecido por
causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación y otro siniestro”.
Cuando no constare la fecha del siniestro en que se presume fallecida alguna persona, el
juez fijará el día y la hora que se reputen ser lo de la muerte, en vista de las circunstancias
en que pueda haber ocurrido y de las pruebas que presente los interesados.
A falta de datos acerca de la hora del fallecimiento, se fijará como tal, la última hora del día
presuntivo de la muerte”.
7. La familia
Concepto
El vocablo familia ofrece varios significados. Uno de carácter general con que se designa “el
conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y aines”. Otro, un poco más limitado,
con el que llamamos al grupo de personas vinculadas entre si por parentesco, que viven
juntas, bajo la autoridad de una de ellas; o también el “conjunto de personas que viven bajo
el mismo techo bajo la dirección y dependencia económica del jefe de la casa”. Y otro, en
sentido estricto, conque se designa el parentesco más próximo y cercano: el grupo formado
por el padre, la madre y los hijos comunes. Esta acepción, con alguna variante, es la que ha
alcanzado la categoría de sentido jurídico, que se puede traducir como “el conjunto de
personas unidas por el matrimonio y por el vinculo de parentesco”.
En esta última definición se puede observar que, dentro de la familia, se reconocen tres
clases de relaciones:
1) Relación conyugal (entre cónyuges o esposos);
2) Relación paterno-filial (entre padre e hijos);
3) Relación parentales (entre parientes).
En sentido amplio, Salvat define la familia como “el conjunto de descendientes, ascendientes
y afines de un linaje”.
Planiol, en sentido estricto, dice de la familia que es “un conjunto de personas unidas por los
vínculos del matrimonio, parentesco o la adopción”.
las Garantías Sociales de nuestra Constitución, el Art. 85, en su inciso primero, dice lo
siguiente:
“El Estado emitirá las leyes y disposiciones necesarias para la protección de la familia como
elemento fundamental de la sociedad y velará por el cumplimiento de las obligaciones que
de ellas se deriven. Promoverá su organización sobre la base jurídica del matrimonio. Este
acto lo autorizarán los funcionarios que determine la ley. Además podrán autorizarlo los
ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente”.
Por otra parte, la relación conyugal y familiar crea entre sus componentes espíritu de
responsabilidad, el propósito de observar buenas costumbres, el fomento de los hábitos de
trabajo, orden y economía. El carácter moral y religioso de los padres se proyecta en los
hijos, en los que llega a tener honda repercusión.
El espíritu de unidad y de solidaridad es uno de los pilares de la estabilidad de la familia; y
habrá de cultivarse con esmero.
Una familia fundada en principios cristianos tiene que ser ordenada, unida y ejemplar.
En el campo político la familia es un valioso elemento en la organización del Estado. En los
últimos tiempos éste se ha preocupado en brindarle adecuada protección.
En el campo económico se parecía claramente la función de la familia a través del trabajo y
la adquisición de bienes. En Guatemala el régimen económico del matrimonio se regula por
las capitulaciones otorgadas por los consortes antes o en el acto de la celebración el
matrimonio art. 116 c.c,. empero, aunque se halla establecida la comunidad absoluta de
bienes, en la actualidad se tiene la tendencia de adoptar la separación absoluta o la
comunidad de gananciales Art. 122, 123 y 124 c.c. Esto es debido principalmente a la
independencia o liberación de la mujer, que ya no es el ama de casa tradicional: ella ha
salido de su hogar y llegado a las fábricas, comercios, oficinas particulares y
gubernamentales, vida universitaria, funciones políticas etc,, no sólo para cooperar con el
hombre en el sostenimiento de la carga económica familiar art. 111 c.c. sino para realizarse
en la vida como ser humano, con la dignidad y derechos a que es acreedora y que antes le
habían sido negados.
El derecho de Familia
El Derecho de Familia puede enfocarse desde dos angulos: objetivo y subjetivo.
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En sentido objetivo es el conjunto de normas que se regulan las relaciones de las personas
que constituyen un grupo familiar o una familia.
En sentido subjetivo se define como “el conjunto de derechos que nacen de las relaciones
que dentro del grupo familiar mantienen los miembros de esta familia con los demás para
cumplimiento de los fines de la unidad familiar”.
En general, el Derecho de Familia comprende el conjunto de normas reguladoras del
matrimonio y sus implicaciones, paternidad y filiación, patria potestad y tutela, alimentos,
adopción y todo lo referente al Estado Civil de las Personas.
Parentesco Consanguíneo
La fuente ordinaria del parentesco consanguineo es el matrimonio. En efecto, ya se vio que
en virtud del enlace matrimonial los cónyuges se convierten en parientes, pero no forman
grado (art. 190 c.c.) luego, vienen los hijos, los nietos; y surge entonces un complejo de
relaciones parentales.
Además del matrimonio, el parentesco por consanguinidad lo produce también la maternidad
extramatrimonial, conocida tradicionalmente como maternidad natural. Tal parentesco se da
entre el hijo extramatrimonial y los ascendientes, descendientes y colaterales de la madre.
También los advertimos en la patria potestad y los alimentos; empero, en estos casos, tales
derechos tienen valor correlativo, es decir, para unos son efectivamente tales, para otros son
obligaciones.
Las incapacidades o impedimentos se ven en los siguientes casos: Para contraer
matrimonio, los hermanos y medio-hermanos; los ascendientes y descendientes que hayan
estado ligados por afinidad art. 88 c.c. Para que el marido y mujer puedan efectuar entre si
compraventas art. 1792 c.c. Para que el notario pueda autorizar actos o contratos de sus
parientes art. 77 c. De N. Etc.
8.- El Matrimonio
Definición y Etimología:
Del latín mater (madre), formado a partir de patrimoniun (patrimonio), cuyo sufijo monium de
origen oscuro. Oficio de la madre, aunque con más propiedad se debería decir carga de la
madre, porque es ella quien lleva, de producirse, el peso mayor antes del parto, en el parto y
después del parto; así como el oficio del padre, es o era, el sostenimiento económico de la
familia.
El matrimonio en este sentido significa el conjunto de normas que rigen el matrimonio. Una
institución jurídica es un conjunto de normas de igual naturaleza que regulan un todo
orgánico y persiguen una misma finalidad. El matrimonio con un acto jurídico que tiene por
objeto determinar la aplicación permanente de todo un estatuto de derecho a un individuo o
a un conjunto de individuos, para crear situaciones jurídicas concretas que constituyen un
verdadero estado, por cuanto que no se agotan por la realización de las mismas sino que
permiten su renovación continua. El matrimonio es un acto mixto debido a que se constituye
no sólo por el consentimiento de los consortes, sino también por la intervención que tiene el
Registro Civil.
c) Es una institución de orden público, dado que está absolutamente excluida o sustraída
del imperio del principio de autonomía de la voluntad de las partes contrayentes; a
quienes les está vedado aportar las leyes o normas correspondientes para crearse u
régimen diferente.
d) Es un contrato porque nace y se funda en el consentimiento de los contrayentes; tiene
su origen en el acuerdo de voluntades de dos personas, con ánimo de obligarse.
Naturalmente que es un contrato sui-géneris porque se diferencia de los demás
contratos, en razón de que se rigen por normas legales, de interés público y, por ende,
no susceptibles de ser alteradas por los contratantes y que prohíben someterlo a
condiciones suspensivas o resolutorias.
e) Está fundado en el principio monogámico; la unión de un solo varón con una sola mujer.
La ley no autoriza la poligamia simultánea; aunque si la poligamia sucesiva o sucesión
de matrimonios legales por disolución del matrimonio anterior.
f) Su característica fundamental es la perpetuidad. Esta debe entenderse en el sentido de
estabilidad. Es evidente que el complejo de intereses de todo orden que nacen del
matrimonio, requieren tanto para los propios cónyuges, como para la familia y la
sociedad en general, su conservación y mantenimiento.
El matrimonio es una de las instituciones sociales de mayor relevancia, indiscutiblemente
que es la célula núcleo o base jurídica de la familia. La institución del matrimonio es el lógico
y natural resultado de la necesidad orgánica y social del hombre y la mujer. Es obvio que los
dos elementos de la especie humana, se completan al entidad matrimonial, para su
perpetuación y bienestar común.
Clasificación doctrinaria
I. por su carácter:
- civil o laico
- religioso
II. por su consumación:
- rato
- consumado
III. por su fuerza obligatoria:
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- válido
- insubsistente
IV. por su forma de celebración:
- ordinario o regular
- extraordinario o irregular
LOS ESPONSALES
En el sistema romano, los esponsales “sponsalia”, se distinguían claramente del matrimonio
en el derecho romano clásico; pero es probable que en su origen representasen el elemento
consensual del matrimonio, el compromiso de tomarse por marido y mujer, y que la deductio
puellae, no fuese sino la ejecución de este contrato, que se componía de dos actos
sucesivos, el compromiso y la consumación del matrimonio. En el Derecho clásico, los
esponsales ya no son obligatorios, pueden los novios desligarse de ellos, siendo esto
consecuencia del derecho que se reconocía ya a los dos cónyuges, de romper el mismo
matrimonio.
Los esponsales son la promesa de casarse que se hacen el varón y la mujer, con reciproca
aceptación; tal promesa no se podrá invocar para que se realice el matrimonio, ni para
demandar por incumplimiento daños y perjuicios (80 c.c.)
Los esponsales son la promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Constituyen unhecho
privado que no produce ninguna obligación ante la ley civil.
Los bienes o cosas que se donan o entregan como prenda del cumplimiento de una promesa
o contrato se denominan arras.
La acción para exigir el cumplimiento de la promesa, deberá entablarse dentro de los tres
meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Vencido éste plazo, sin que
se haya ejercitado la acción, las partes quedan libres de toda obligación. En este caso, si
hubo arras, las devolverá quien las recibió.
APTITUD PARA CONTRAER MATRIMONIO
La aptitud para contraer matrimonio está determinada por la mayoría de edad (81
c.c.), por el hecho que los contrayentes hubiesen cumplido los dieciocho años de edad, sin
obstar que puede contraerlo el varón mayor de dieciséis y la mujer mayor de catorce,
siempre que medie la autorización conjunta del padre y de la madre (81, 82, 83, 84 c.c.), o
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de uno de ellos, y si ninguno puede hacerlo por un juez. El Código Civil fija la mayoría de
edad como punto de partida a efecto de precisar la aptitud legal para contraer matrimonio, a
manera de excepción dispone que puede celebrarlo el varón mayor de dieciséis y la mujer
mayor de catorce. La ley da primordial da primordial importancia a la aptitud física como
determinante para la celebración del matrimonio.
MATRIMONIOS ESPECIALES
a) In artículo mortis causa (105 c.c.)
b) El de militares en campaña o plaza sitiada (107 c.c.)
capitulaciones matrimoniales.
COMUNIDAD ABSOLUTA
Todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el
mismo, pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el
matrimonio.
SEPARACIÓN ABSOLUTA
Cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y
será dueño absoluto de sus frutos.
COMUNIDAD DE GANANCIALES
El marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio
y de os que adquieran durante él, por título gratuito o con el valor de unos y otros; pero harán
suyos por mitad al disolverse el patrimonio conyugal los bienes:
a) Los frutos de los bienes propios.
b) Los que se compren con esos frutos.
c) Los que adquieran con su trabajo.
(140, 141, 142 y 143 c.c.) Concluida la comunidad de bienes se procederá a su liquidación.
Si el régimen económico fuere el de comunidad parcial, los bienes que queden después de
pagar las cargas y obligaciones de la comunidad y de reintegrar los bienes propios de cada
cónyuge, son gananciales que corresponderán mitad por mitad, a marido y mujer y a sus
respectivos herederos.
CAUSAS DE DISOLUCIÓN
Muerte de uno de los cónyuges, declaración de muerte presunta de uno de los cónyuges,
divorcio.
EXTINCIÓN O CESACIÓN
La unión de hecho se puede hacer cesar o disolver por la vía voluntaria o por la vía
contenciosa.
Por la vía voluntaria se puede hacer cesar por mutuo acuerdo de varón y mujer, en la misma
forma que se constituyo (183 c.c.), deberá cumplir con lo que dispone el art. 163 c.c.
En cuanto a la cesación contenciosa, que tiene que ser judicial, se observaran las
disposiciones del divorcio ordinario o forzado, pudiéndose invocar por consiguiente
cualesquiera de las causales que contiene el art. 155 c.c. (183 c.c.)
catorce años, la ley le reconoce capacidad civil para reconocer a sus hijos (218 c.c.).
FORMAS DE RECONOCIMIENTO (211 c.c.)
En la partida de nacimiento por comparecencia ante el registrador civil;
Por acta especial ante el registrador civil.
Por escritura pública.
Testamento.
Confesión judicial.
EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO
El primordial es la equiparación de derechos del hijo extramatrimoinal con los hijos
procreados en el matrimonio (209 c.c.)
Los derechos del hijo reconocido se puede reducir a tres: a) derecho a la sucesión intestada;
b) derecho a alimentos; c) derecho a usar el apellido del padre que los haya reconocido.
Eventualmente podría llegar a tener derecho de vivir en el hogar conyugal, con el expreso
consentimiento del otro (209 c.c.)
13. LA ADOPCIÓN
REQUISITOS Y FORMALIDADES
REQUISITOS: a) capacidad civil; b) capacidad económica; c) buenas costumbres;
responsabilidad moral para el cumplimiento de sus obligaciones de adoptante.
FORMALIDADES: (239 AL 244 c.c.) a) se establece por escritura publica (239); b) la
solicitud debe presentarse al juez de primera instancia del domicilio del adoptante (240); c) si
el menor tiene bienes, el adoptante deberá presentar inventario notarial y constituir garantía
suficiente (241); d) los padres del menor o quienes ejerzan la tutela deberán expresar su
consentimiento para la adopción (243); e) en la escritura de adopción deben comparecer los
padres del menor, o la persona que ejerza la tutela.
EFECTOS DE LA ADOPCIÓN
a) nacimiento de parentesco civil entre adoptante y adoptado (229 inc. 1 y 231 c.c.)
b) El parentesco civil no se extiende a los parientes del adoptante ni del adoptado;
c) los hijos de adoptante y el adoptado deben considerarse iguales, pero entre ellos no
existe derechos de sucesión reciproco (229 c.c.)
d) el adoptante adquiere la patria potestad sobre el adoptado (232 c.c)
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CESACIÓN Y REVOCACIÓN
CESACION: 1. por mutuo consentimiento; 2. por revocación (246), la mayoría de edad del
adoptado no termina la adopción, pone fin a la patria potestad.
REVOCACION: tiene que estar fundada en las siguientes causas: a) por atentado del
adoptado contra la vida del adoptante, su cónyuge, ascendientes o descendientes; b) por
causar el adoptado maliciosamente al adoptante una perdida estimable de su patrimonio; c)
por acusar o denunciar el adoptado al adoptante, imputando a este algún delito, excepto en
causa propia o de sus descendientes, ascendientes o cónyuge; d) por abandonar el
adoptado al adoptante, cuando este se halle física o mentalmente enfermo o necesitado de
asistencia (247 c.c.) (248 y 249 c.c.)
C) los hijos aún cuando sean mayores de edad, y cualquiera que sea su
estado y condición, deben honrar y respetar a sus padres y están
obligados a prestarles asistencia en todas las circunstancias de la vida
(263)
En relación a la pensión provisional, dice el autor en cita, que ésta fue objeto de nuevo
tratamiento en el Código Procesal Civil y Mercantil, debido a las dificultades que se habían
presentado con el anterior Código. En éste se establecía que mientras se ventilaba la
obligación de dar alimentos, podía el juez ordenar, según las circunstancias, que se dieran
provisionalmente, desde que en la secuela del juicio hubiera fundamento razonable, sin
perjuicio de restitución, si la persona de quien se demandaban obtenía sentencia absolutoria
(artículo 794). Con base en ese precepto los jueces podían fijar, a su prudente arbitrio, la
pensión alimenticia en forma provisional; pero el problema surgía por la expresión (desde
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que en la secuela del juicio haya fundamento razonable). Había jueces que estimaban que
la pensión provisional no podía fijarse con la sola presentación de la demanda sino hasta
que se hubiera contestado ésta, por que hasta ese entonces podía hablarse propiamente de
juicio. Naturalmente que no era un criterio correcto, por la función que los alimentos están
llamados a desempeñar, pero siempre quedaba en pie el criterio legal sobre que debía de
haber un fundamento razonable.
El diccionario de derecho usual del tratadista Guillermo Cabanellas, dice que los alimentos
son las asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas personas para su
manutención y subsistencia; esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación
de la salud, además de la educación e instrucción cuando el alimentista es menor de edad.
Los alimentos se clasifican en:
(1) legales;
(2) voluntarios; y,
(3) judiciales.
La obligación de darse alimentos puede realizarse, a elección del obligado a darlos, o
satisfaciéndolos en su propio domicilio (en cuanto a comida y habitación) y pagando ciertos
gastos (vestido, médico, medicinas, instrucción y educación), o abonando directamente una
cantidad de dinero, convenida entre las partes o regulada por el juez. La opción domiciliaria
no parece admisible cuando se trata de cónyuges separados ni, en cuanto a los hijos, si los
padres han perdido la patria potestad por ejemplo corruptores.
ALIMENTISTAS Y ALIMENTANTES
ALIMENTISTA: También conocido como alimentario , es la persona que recibe los alimentos.
ALIMENTANTE: Quien alimenta. Una de estas voces, o ambas indistintamente, parecen
adecuadas para contraponerlas a las de alimentista y alimentario en el sentido jurídico.
c) no es compensable (282)
d) es inembargable (282)
e) la prestación alimenticia es variable en cuanto al monto (280)
f) es recíproco entre parientes (283)
g) no puede ser objeto de transacción, ni sujetarse a juicio de árbitros (282)
16. LA TUTELA
DEFINICIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA
La tutela es una institución que tiene por objeto la custodia y protección de la persona y
bienes, o solamente de los bienes, tanto de los menores no sujetos a la patria potestad,
como de los mayores que se encontraren temporal o definitivamente incapacitados para regir
por sí mismos su persona y bienes.
Poder otorgado por la ley a personas jurídicamente capaces para la protección y defensa de
los menores de edad o incapacitados (Brañas)
NATURALEZA JURÍDICA: La tutela y protutela son cargos públicos a cuyo desempeño están
obligadas todas las personas que se encuentran en pleno goce de sus derechos civiles
(295). Se trata de cargos públicos de naturaleza muy especial, especialísima, ajena al
concepto de que en derecho administrativo se da del cargo público, toda vez que el tutor y el
protutor no tienen, en el desempeño de su cargo y desarrollo de sus funciones, ninguna
participación atinente a las actividades estatales. Se da por la ley a eso cargos la categoría
de públicos, en razón de su obligatoriedad para aceptarlos y por la necesaria intervención
judicial en el desempeño de los mismos.
CARACTERÍSTICAS DE LA TUTELA
1. su función es eminentemente protectora de la persona que por su edad o por
determinadas circunstancias físicas o mentales, no puede valerse por sí misma y no está
bajo la patria potestad; 2. el cargo de tutor es un cargo público, de naturaleza especialísima y
de obligatorio desempeño por razón de la propia función tuitiva; 3. la tutela es sustitutiva de
la patria potestad, con las rígidas limitaciones que la ley impone a su ejercicio para la debida
protección de los intereses del tutelado.
CLASIFICACIÓN
TESTAMENTARIA (que se defiere por testamento) LEGITIMA: La cual corresponde en su
orden: abuelo paterno, materno, abuela paterna, materna, hermanos. JUDICIAL: Por
nombramiento de Juez, cuando no haya testamentario ni legitimo. ESPECIFICAS: Directores
de Instituciones de albergue, cuando exista conflictos de intereses entre pupilos y un mismo
tutor. (296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 c.c.)
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PROTUTELA
El cargo de protutor va íntimamente unido al de tutor. La ley fiscaliza con aquella el recto
ejercicio de la tutela. Son obligaciones del protutor: a) intervenir en el inventario y avalúo de
los bienes del menor de edad, y en el otorgamiento de la garantía que debe presentar el
tutor; además de defender los derechos del menor en juicio o fuera de él, siempre que esté
en oposición con el tutor; b) promover el nombramiento del tutor, cuando proceda o quede
vacante; c) intervenir en la rendición de cuentas del tutor; d) ejercer las demás atribuciones
que le señale la ley (304 c.c.)
El protutor tiene la obligación de vigilar los actos del tutor, cuando el puesto del tutor quede
vacante el protutor es el que viene a ejercer todas las funciones; el protutor no está obligado
a presentar inventario sino sólo a exigir que se haga a intervenir en él, el protutor tiene
responsabilidad solidaria.
Según el art. 317 c.c. podrán excusarse de la tutela y protutela: a) los que tengan a su cargo
otra; b) los mayores de sesenta años; c) los que tengan bajo su patria potestad tres o más
hijos; d) las mujeres; e) los que por sus bajos recursos no puedan atenderla sin menoscabo;
f) los que padezcan de enfermedad habitual; g) los que tengan que ausentarse de la
República por más de un año.
sobre los que se destina el patrimonio familiar son los siguientes: a) las casas de habitación,
b) los predios o parcelas cultivables, c) los establecimientos comerciales e industriales, que
sean objeto de explotación familiar. El valor máximo del patrimonio familiar son 100,000
quetzales.
NATURALEZA JURÍDICA: Se trata de una institución eminentemente familiar, sin
personalidad jurídica, y ajena a toda idea de copropiedad; basamento económico para
satisfacer las necesidades esenciales de una familia
ORIGEN
En el derecho de Roma y durante la República, por patrimonio se entendía el conjunto de
bienes pertenecientes al pater familias y que integraban el activo bruto del patrimonio
familiar. El progreso jurídico realizado durante el Imperio, con la sucesiva independencia
económica de los miembros de la familia, fue originando la escisión del patrimonio de familia
y la consiguiente aparición de otros patrimonios. En Guatemala se reguló por primera vez en
la historia en el Código de 1933 denominándolo asilo de familia, se encontraba en el libro
dedicado a los bienes.
CARACTERÍSTICAS
a) los bienes constituyentes del patrimonio son indivisibles;
b) son inalienables (no podrán enajenarse de modo alguno);
c) son inembargables;
d) no puede constituirse en fraude de acreedores;
e) los miembros de la familia beneficiaria quedan obligados a habitar la casa o
negocio establecido;
f) están sujetos o expuestos a expropiación; (356, 357, 358, 366 c.c.)
TERMINACIÓN
Según el art. 363 termina por las siguientes causas:
a) cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos;
b) cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la
casa;
c) cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia, de que el patrimonio
quede extinguido;
d) cuando se expropien los bienes que lo forman (366 c.c.)
e) por vencerse el término por el que fue constituido.
(364 y 365 c.c.)
Registro Civil: es la institución pública encargada de hacer constar los actos concernientes al
estado civil de las personas.
Estado Civil: es la situación en la que se encuentra la persona dentro de la sociedad en
relación con sus derechos y obligaciones.
Registros parroquiales: prueban el estado civil de las personas nacidas antes de la
institución del Registro; y también el de los nacidos en lugares o poblaciones durante el
tiempo que carecieron de dicha institución.
Registro de Mortinatos. Es donde se inscribe la muerte de los recién nacidos (nacimiento y
defunción).
19. EL PATRIMONIO
CONCEPTO
Conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona y son apreciables en dinero.
Conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo; deudas u obligaciones
de índole económica (Cabanellas).
Conjunto de los derechos y de las cargas, apreciables en dinero, de que una misma persona
puede ser titular u obligada y que constituye una universalidad jurídica. (Capitant).
El patrimonio Familiar o Asilo de Familia es la institución jurídico-social por la cual se destina
uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia.
CARACTERÍSTICAS
Solamente las personas pueden tenerlo.
Toda persona tiene un patrimonio.
Es personalísimo.
Inagotable.
Embargable y ejecutable.
Expropiable por razón pública o social.
(CLASES)
CONCEPTO
Los derechos reales eran aquellos que otorgaban a su titular un poder inmediato y directo
sobre una cosa. Que contrapuso a los derechos reales (ius in re) a los personales,
destacando en los primero el quantum y el modo de la relación jurídica a base de estos dos
puntos trascendentales, relación de hombre a cosa (a diferencia del derecho personal, que
era relación de persona a persona, e inmediatividad o que el titular del ius in re podía
moverse él solo respecto de aquella relación, teniendo un poderío absoluto, con caracteres
de monopolio, y sin precisar de la asistencia, mediación o amparo de nadie. Esta
inmediatividad puede ser absoluta en el derecho de propiedad o limitada, como en los demás
derechos reales.
a) Elemento interno: la inmediatividad del poder del hombre sobre la cosa. Expresiones
fundamentales son 3: poder, cosa e inmediatividad. Poder: representa potestad, es
decir poder legalizado. Cosa: es el termino objetivo sobre el cual se proyecta el poder
o la potestad, e Inmediatividad: es el “modo” de esta relación y supone la ausencia de
todo intermediario personalmente obligado.
b) Elemento externo: la absolutividad. Este es absoluto, que se da contra todos y frente
a todos. Existe un deber universal de abstención.
1. La indeterminación del sujeto pasivo y a veces el activo. En los derechos reales todos
los ciudadanos, sin distinción son sujetos pasivos. El sujeto activo puede quedar
circunstancialmente indeterminados. Estamos en presencia de las titularidades
activas ob rem tambien llamadas derechos subjetivamente reales o derechos
mediatamente determinados.
2. La corporeidad de la cosa. Tradicionalmente ha sido el requisito. Hoy la necesidad
de este requisito está en crisis, porque se reconocen perfectamente derechos reales
sobre derechos reales, admite la existencia de derechos reales sobre bienes
inmateriales, como los derechos de autor e inventor. La “cosa” objeto de los derechos
reales ha de ser específica y determinada.
3. La singularidad de su adquisición. Un acto ostensible de transmisión de la posesión.
Indefectiblemente se precisaba la concurrencia necesaria del titulo y del modo. Los
derechos reales pueden adquirirse por prescripción.
4. El escaso poderío creador de la voluntad. En los derechos reales poco puede hacer
la vis creadora del hombre. JERÓNIMO GONZALEZ. La sociedad entera se halla
directamente interesada y el derecho absoluto se ejercita erga omnes.
5. Derechos de preferencia y persecución. Permite al titular perseguir la “cosa” objeto
de su derecho por medio de acciones reales (reivindicatoria, confesoria, interdictales),
dirigidas contra cualquiera que la tenga en su posesión, excepto en el caso de que el
legislador paralice su ejercicio. Permite al titular excluir a todos aquellos que no
tengan más que un derecho de crédito o un derecho real posterior en fecha o
clasificado en inferior categoría. En virtud de la máxima fundamental Prior in tempore
in iure.
6. La posibilidad del abandono. Es la posibilidad que tiene su titular de exonerarse de
los gravámenes que sobre la cosa pesa, abandonando la misma.
7. La duración ilimitada. Todos excepto aquellos que son sustancialmente temporales,
como el usufructo, el uso, la habitación y censo vitalicio, son perpetuos, cumpliéndose
su finalidad institucional y económica precisamente con su ejercicio.
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Pleno Dominio
III. Por su alcance
Semipleno
IV. Similares al dominio – Posesión
Servidumbre
Limitativo del dominio
Hipoteca.
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PROPIEDAD HORIZONTAL
Copropiedad
Propiedad Propiedad Horizontal
Propiedad de las aguas
Posesión
Servidumbre
P.H. Goce Uso
Habitación
Hipoteca
Garantía
Prenda
Opción
De adquisición
Tanteo
constitucionales los que han hecho énfasis en el nuevo principio. Aunque no exactamente
precisada, puede considerarse la función social como el propósito legislativo de que el
derecho de propiedad sea reconocido y ejercido en razón de no dañar y si de beneficiar a la
sociedad. Este concepto es, en especial, relevante en cuanto a la propiedad de los bienes
inmuebles. En relación a las rusticas ha servido de base a reformas agrarias. En relación a
los urbanos, ha permitido la construcción de obras que requieren las ciudades para su
desarrollo.
La Constitución Política de la República de Guatemala, de 1,945 acepto ese criterio al
disponer que el Estado reconocía la existencia de la propiedad privada como función social,
sin mas limitaciones que las determinadas por la ley, por motivos de necesidad o utilidad
publicas o de interés nacional. En la Constitución de 1,956 y 1965 no aparece ese principio.
sociedad. Este concepto es, en especial, relevante en cuanto a la propiedad de los bienes
inmuebles. En relación a las rusticas ha servido de base a reformas agrarias. En relación a
los urbanos, ha permitido la construcción de obras que requieren las ciudades para su
desarrollo.
Facultades:
Usar frutos
1. Naturales
2. Civiles
Disposición:
1. Enajenación
2. Cederlo
3. Donación
4. Apórtalo
5. Destruirlo
6. Abandonarlo
7. Sucederlo.
Gravamen -garantizar
1. Hipoteca
2. Prenda.
Limites:
1. Limite Total (expropiación)
2. Limites parciales (servidumbre)
3. Ley (Dctos, Acdos municipales,
gubernamentales).
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c) Derecho de inédito
d) Derecho de integridad
e) Derecho de retracto
f) Derecho de colección
g) Derecho de retirada
h) Derecho de continuidad
i) Derecho a elegir los interpretes de la obra
j) Derecho de divulgación de la obra póstuma.
Derecho pecuniario.
Legalmente: Los derechos sobre una obra creada intelectualmente, se pueden otorgar
solamente a las personas naturales, sin embargo, El Estado, las entidades de Derecho
publico y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en la ley para
los autores.
El derecho de autor comprende los derechos morales y patrimoniales, que protegen la
paternidad, la integridad y el aprovechamiento de la obra. El derecho moral del autor es
inalienable, imprescriptible e irrenunciable.
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Es la creatividad intelectual con aplicación en el campo de la industria y en el comercio.
Estatutos de la S.A.C.I.M.
Ley de Derechos de autor de El Salvador.
Reglamento Registrado de la Propiedad Literaria y Artística de El Salvador.
Ley de Editorial Nacional. Costa Rica
Código Administrativo. Panamá
EXTINCION DE LA COPROPIEDAD
Arto. 503 C.C.
COPROPIEDAD Y CONDOMINIO
Copropiedad. El dominio de una cosa tenida en común por varias personas.
Condominio. Derecho real de propiedad, que pertenece a varias persona por una parte
indivisa sobre una cosa mueble o inmueble. Cada condómino puede enajenar su parte
indivisa, y sus acreedores pueden hacerla embargar y vender antes de hacerse la división
entre comuneros.
MEDIANERIA
Condominio que se ejerce por los propietarios colindantes sobre muros, cercas y fosos; y del
cual se derivan derechos y obligaciones recíprocos, establecidos por la ley.
Hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de limite y separación a dos
propiedades contiguas y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo
contrario se presume:
1º. En las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación;
2º. En las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo; y
3º. En las cercas, vallardos y setos vivos que dividen los predios rústicos.
Regulado arto. 505 al 527 del Código Civil.
LA PROPIEDAD HORIZONTAL
CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA
Los distintos pisos, departamento y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta,
susceptibles de aprovechamiento independiente, pueden pertenecer a diferentes
propietarios, en forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública
o determinado espacio común que conduzca a dicha vía.
Propiedad Horizontal: forma caprichosa de constituir dominio, en donde existe un derecho
común por una parte y privado por la otra.
Piso: el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal,
en un edificio de varias plantas.
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MODOS NATURALES
No presupone la existencia del derecho y transferencia (como la tradición o el consentimiento
donde impere el principio consensual)
MODOS ORIGINARIOS
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Cuando la adquisición de la propiedad se realiza sin existir relación jurídica con el anterior
propietario o cuando no existe anterior propietario. En el primer caso es ej. Típico la
usucapión, también denominada prescripción adquisitiva. En el segundo, puede ponerse
como ej. La ocupación de un bien que no ha pertenecido antes a nadie.
MODOS DERIVATIVOS
Cuando preexistiendo la propiedad, esto es el derecho de propiedad sobre un bien, este es
transmitido a otra persona en virtud de una relación jurídica. Ej. Compraventa y por razón de
ella pasa a ser propiedad de otra persona.
27. LA OCUPACIÓN
CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
Es un modo originario de adquirir la propiedad mediante la aprehensión de una cosa. Jamás
puede adquirirse una propiedad por invasión.
Aprehensión significa tener la intención de quedarse con el. La propiedad de las aguas
(Artos. 579 al 588 del Código Civil)
Cuando alguien toma algo para sí que no le pertenece a nadie, pertenece a dueño ignorado
o éste lo abandona.
La ocupación .Es un modo originario, natural de adquirir la propiedad. (Esta es su naturaleza
jurídica). “Res nulius”. Debe tratarse de cosas que no tengan dueño porque puede ser un
hallazgo, si alguna vez tuvo dueño no lo sabemos y nadie lo va a reclamar. Arto. 589 del
Código Civil. Ej, encontrar un tesoro y ocuparme de él.
Requisitos:
1. Sujeto capaz.
2. Cosas muebles: a. Semovientes b. Apropiables.
3. Res nullius No tener dueño porque este los abandono o no se conoce.
4. Aprehensión. Intención de apropiarse
5. Evidencia. Actitud evidente. No va a ser a escondidas que yo me apropio. Importante:
Deben existir signos de BUENA FE y que sea de manera pacifica.
Elementos:
a. Personales: Ocupante, poseedor, tenedor, detentador.
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Para los bienes mostrencos, que son los bienes abandonados, hay que declararlo ante una
autoridad para que dé publicidad; si nadie se presenta a reclamarlo ni lo adjudica; si se
presenta un dueño me va a resarcir los gastos que yo hubiese hecho por tener el bien.
CLASES DE OCUPACIÓN
1. Animales No se puede ocupar animales de áreas de reservación, los que tengan
dueño. Los animales que lleguen a tu propiedad son tuyos. No me puedo apropiar de
animales con marca pero si me puedo apropiar de animales salvajes , como los
caballos.
2. Forma: Caza
Pesca
Hallazgo
Invención
Si se trata de bienes con valor arqueológico, bienes que hayan sido declarados patrimonio
nacional no pueden ser apropiables.
No son apropiables aquellos en que la ley les haya dado protección especial y no pueden
apropiarse. Ejemplo: El Manuscrito de Miguel Angel Asturias.
Cosas muebles:
Semovientes
Apropiables: Los bienes inmuebles jamás pueden ocupar, se puede hablar de posesión o de
invasión.
Posesión. Hay título de traslación. Posesión: estado de hecho que consiste en utilizar una
cosa de manera exclusiva como si fuera de su propiedad.
Invasión. No hay título legal, es ilegal.
- Ocupación por la caza: Esta tesis fue propia del derecho romano, donde en un principio
no existía ninguna relación con el derecho de propiedad. El cazador donde quiera que
actuase se apoderaba de las reses cogidas por el derecho de ocupación, no
entremezclándose el propietario en este asunto para que nada que no fuera exigir la
indemnización correspondiente, caso de que hubiese causado daños con ocasión de su
ejercicio.
- Ocupación por pesca. Al igual de la caza tiene una doble regulación la civil y la
administrativa, si bien esta ultima es la preponderante por la intensidad de los conflictos
que pueden presentarse y por ser una riqueza fundamental y de enorme interés dentro
de la economía nacional. Los peces y demás seres que habitan temporal y
permanentemente en masas de agua de dominio publico carecen de dueño, son pues
bienes apropiables por naturaleza y como tales se adquieren por ocupación. Los que se
encuentren en aguas de dominio privado mientras permanezca en ellas, es patrimonio
del dueño de las aguas, sin mas restricciones que las que tienden a evitar daños
susceptibles de extenderse a las aguas publicas y aquellas medidas impuestas al
servicio piscícola en interés general
- Ocupación de muebles: De objetos abandonados. Segundo grupo de la res nullius que
los romanos denominaban res derelictae.
- Ocupación de semovientes: Arto. 609, 610. C.C.
28. LA POSESION
CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
Aptitud que consiste en conservar o guardar una cosa de modo exclusivo y de realizar en
ella los mismos actos materiales de uso y disfrute como si fuera el propietario de cierta cosa.
Naturaleza Jurídica: Ihering siempre existe un interés tutelado jurídicamente en que la
posesión es un simple hecho. Pero si nos atenemos a la relación de contacto material con la
cosa exclusivamente; pero si nos fijamos en las consecuencias jurídicas que ello produce, no
hay duda que es también un derechos. Consecuencias Jurídicas fundamentales:
a) La protección posesoria de los interdictos.
b) El derecho del poseedor a los frutos, en determinadas circunstancias y condiciones.
c) El derecho del poseedor para el reintegro de las mejoras y gastos causados.
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29. LA USUCAPION.
Es llamada “Prescripción adquisitiva” como medio para adquirir el dominio sobre bienes,
inmuebles o muebles objeto de posesión es otro modo de adquirir la propiedad, su
importancia fue puesta ya de relieve por los jurisconsultos romanos, en especial Cicerón,
asignándole a todos los autores la función fundamental de asegurar la prueba de la
propiedad y evitar la incertidumbre de los derechos.
Institución de Derecho Civil, por medio de la cual se puede llegar a adquirir el dominio pleno
de propiedad de bienes inmuebles objeto de posesión, cumpliendo con los requisitos legales
establecidos, mediante el transcurso de cierto tiempo determinado expresamente por la ley.
NATURALEZA JURÍDICA
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Podemos decir que es uno de los modos para adquirir propiedad, mediante la posesión, y la
continuidad de la misma durante los plazos establecidos en la legislación. Se conoce
también como prescripción adquisitiva o positiva, en virtud de la posesión a título de dueño
prolongada.
REQUISITOS
Para toda clase de prescripción.
a) Capacidad de los sujetos.
b) Aptitud de las cosas.
c) Posesión.
Para la prescripción adquisitiva.
1. Justo Título.
2. Buena Fe.
3. Posesión Pacífica.
4. Transcurso de tiempo.
Inmuebles 10 años.
Muebles 2 años.
INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCIÓN.
1. Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa, o del goce del derecho durante
un año;
2. Por notificación de la demanda o por cualquier providencia precautoria ejecutada,
salvo si el acreedor desistiere de la acción intentada, o el demandado fuere absuelto
de la demanda, o el acto judicial se declare nulo, y
3. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o
por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de la persona contra
quien prescribe.
30. LA ACCESIÓN.
CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
En su concepto global, es todo lo que produce un bien y pertenece a éste (por ejemplo, en
una plantación frutícula las naranjas pertenecen al duelo de los naranjales) y todo lo que se
une a un bien por acción de la naturaleza o del hombre. (Mutuación por hechos naturales el
cauce del río cambio y esto benefició a un propietario, acrecentó su propiedad; el río se
mueve).
pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá a favor del dueño
del terreno a que se hubiere agregado la porción arrancada.
31. EL USUFRUCTO
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- Bajo condición
CLASES DE FRUTOS
FUNDAMENTO
Artos. 745 al 751 del c.c.
CARACTERISTICAS
a) Derechos pertenecientes a una persona individualmente determinada.
b) Se ejercen sobre cosas corporales.
c) Se ejerce el uso sobre cosas muebles e inmuebles.
d) La habitación solo sobre inmuebles.
e) Son derechos temporales
f) Son derechos reales intransmisibles.
g) Son derechos inalienables.
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artos. 748, 749, 750 y 751 C.C.
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33. LA SERVIDUMBRE
CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
Derecho real perteneciente al dueño de un fundo sobre otro fundo ajeno, por el que puede
exigir del dueño de éste, que sufra la utilización de su fundo de algún modo, o se abstenga
de ejercer ciertas facultades inherentes a la propiedad.
Naturaleza Jurídica: Es un derecho real de goce que consiste en un gravamen.
r) Perpetua
UTILIDAD
Puede satisfacer intereses públicos y privados.
MODOS DE CONSTITUCIÓN
1. Debe constituirse en escritura pública
2. Inscribirse registralmente tanto en el predio dominante como en el predio sirviente.
(Pero si son constituidas con el carácter de uso público y a favor de pueblos ciudades
o municipios, solo se harán constar en el predio sirviente, cuando no hubiere predio
dominante determinado).
EXTINCION
Por el no uso.
Cuando los predios se hayan deteriorado al punto de no poder utilizarse la
servidumbre.
Por remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante.
Cuando vence el plazo, es decir esta constituida en un derecho revocable.
34. LA HIPOTECA
FUNDAMENTOS DE LOS DERECHOS REALES DE GARANTIA
Artículos 822 al 878 del C.C.
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CARACTERISTICAS DE LA HIPOTECA
a. Afecta únicamente los bienes sobre que se impone, sin que el deudor quede obligado
personalmente ni aun por pacto expreso.
b. La constitución de la hipoteca da derecho al acreedor, para promover la venta judicial
del bien gravado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla.
c. La hipoteca es indivisible como tal, subsiste integra sobre la totalidad de la finca
hipotecada aunque se reduzca la obligación.
d. Quien hipotecare un bien sobre el cual tuviere un derecho eventual limitado, o sujeto
a condiciones suspensivas, rescisorias o resolutoria, que consten en el Registro de la
Propiedad, lo hace con las condiciones o limitaciones a que esta sujeto ese derecho.
FORMALIDADES DE SU CONSTITUCIÓN
Articulo 841 Código Civil.
Articulo 1125 inciso 2 del Código Civil.
SUB HIPOTECA
Así se denomina a lo que algunos civilistas denominan hipoteca de crédito. Significa que el
crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte llenando las
formalidades establecidas para la constitución de la hipoteca.
SEGUNDA HIPOTECA
EXTINCION DE LA HIPOTECA
Arto. 846 Y 878 C.C.
35. LA PRENDA
CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA
La prenda es un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el cumplimiento de
una obligación.
Naturaleza Jurídica: Derecho real de garantía que constituye un gravamen.
CLASES DE PRENDA
- Común
- Especiales.
PRENDAS ESPECIALES
Agraria
Ganadera
Comercial
Industrial.
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PRINCIPIOS REGISTRALES
a. Principio de inscripción.
b. Principio de publicidad
c. Principio de fe publica
d. Principio de rogación
e. Principio de determinación
f. Principio de legalidad
g. Principio de prioridad
h. Principio de tracto sucesivo.
SISTEMAS REGISTRALES
A. Sistema romano-francés: Radica su principal característica en que el titulo
y el modo de adquirir constituyen la base jurídica para la inscripción; por
ende, esta no es inatacable, admite ser objetada (por vicios de nulidad u
otros) en la vía judicial.
B. Sistema alemán o germano: Radica su principal característica en que
legalmente se realiza la transmisión de la propiedad o constitución de un
gravamen, hasta que un funcionario publico, generalmente judicial, la
autoriza y ordena la inscripción, que deviene inobjetable por el propio
interesado o terceras personas.
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INSCRIPCIONES ESPECIALES
De Prenda agraria
De testamentos y donaciones por causa de muerte
De propiedad horizontal
De fabricas inmovilizadas
De buques y aeronaves
De canales, muelles, ferrocarriles y otras obras publicas de índole semejante
De minas e hidrocarburos
De muebles identificables
Otros que establezcan leyes especiales.
También se llevaran los registros de prenda común, de la prenda ganadera, industrial y
comercial cuyas modalidades serán objeto de disposiciones especiales.
ANOTACIONES Y CANCELACIONES
Anotaciones: Arto. 1149 al 1166 C.C.
Cancelaciones: Arto 1167 al 1178 C.C.
ERRORES Y SU RECTIFICACION
Artos. 1242 al 1250 C.C.
CONSIDERANDO:
Que para viabilizar el contenido del considerando anterior, es necesario emitir un nuevo
Arancel General para los Registros de La Propiedad y así regular el cobro de los servicios
que tales instituciones prestan, para que su aplicación sea precisa.
POR TANTO:
En ejercicio de las funciones que le confiere el Articulo 183, inciso e) de La Constitución
Política de La República de Guatemala y con fundamento en el Articulo 1241 del Código
Civil.
ACUERDA:
Emitir el siguiente;
a) Por cada prorroga de plazo, el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios causados
originalmente.
b) Por cada modificación de gravámenes y su garantía, el veinticinco por ciento (25%) de
los honorarios causados originalmente.
c) Por cancelación de gravámenes de cualquier naturaleza y cancelación de prórrogas de
plazo se cobrara el veinticinco (25%) de los honorarios que causo cada inscripción
cancelada, Si el valor de inscripción del gravamen hubiere sido menor de cincuenta
quetzales (0 50.00), se cobraran cincuenta quetzales (Q 50.00) por La cancelación; Si
hubieren varias prórrogas, ampliaciones o modificaciones, se cobraran veinticinco
quetzales (0 25.00) adicionales por cada cancelación de inscripción o de prórroga
posterior.
d) Por limitaciones y/o modificaciones de derechos reales de dominio, se cobraran
cincuenta quetzales (0 50.00).
e) Por cambio de razones sociales o denominaciones, cincuenta quetzales (0 50.00) por
cada inscripción.
f) Por cada cancelación de limitaciones o derechos reales o rescisión de contratos, se
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quinta parte de un centavo de quetzal (0 0.002), para los bienes ubicados en otros
puntos del país.
n) Por cada finca nueva que se forme en virtud de unificación se cobrara cien quetzales (0
100.00) como base, mas cincuenta quetzales (0 50.00) por La cancelación de cada finca
objeto de unificación, mas medio centavo de quetzal (0 0.005) por cada metro cuadrado
del área unificada, Si se trata de bienes rústicos 0 urbanos ubicados en los municipios
de Guatemala, Mixco, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Fraijanes, villa Canales.
Amatitlán, Santa Elena Barillas y villa Nueva en el Departamento de Guatemala: y un
cuarto de centavo de quetzal (0 0.0025) por cada metro cuadrado del área unificada,
para los bienes ubicados en otros puntos del país.
2.3 Por razonar documentos de contratos inscritos con anterioridad, cuarenta quetzales (0
40.00) por cada anotación, inscripción 0 cancelación que se razona.
2.5 Además de los honorarios indicados en los numerales 2.1 y 2.2 se cobraran;
a) Por La transcripción de gravámenes hipotecarios a fracciones que se desmiembren de
La finca matriz, se cobrara una parte de los honorarios causados por La inscripción
original en proporción al área de La desmembración,
b) Por La transcripción de derechos reales en las fincas nuevas, cuarenta quetzales (Q
40.00); Si se transcribe mas de una servidumbre, únicamente se cobraran cincuenta
quetzales (Q 50.00) y La transcripción deberá hacerse en una sola inscripción.
c) Por cada finca nueva que se forme por inscripción de Un titulo supletorio, se cobraran
cuarenta quetzales (Q 40.00) Si el valor estimativo del inmueble no excede de cuatro mil
quetzales (Q 4,000.00); y Si fuere mayor, se cobrara de acuerdo a lo estipulado en el
inciso 2.1.
d) Por La razón indicando el lugar que ocupan los gravámenes que se inscriban sobre los
bienes, cinco quetzales (Q 5.00)
2.6 Por La exhibición de libros, cincuenta centavos (Q 0.50) por el primero y veinticinco
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2.7 Por cada certificación, diez quetzales (Q 10.00), mas tres quetzales (Q 3.00) por cada
hoja 0 fracción. Si se extiende en fotocopia y otro medio automatizado, se cobrara
además el valor de La reproducción.
2.8 Por La consulta personal de cada bien a través del sistema de monitores 0 pantallas que
estén conectadas a sistema de automatización, cinco quetzales (Q 5.00).
50.00) por cada documento que se presente. Cuando de las operaciones efectuadas
resultare alguna diferencia en favor de los registros, La misma se liquidara dentro de los
treinta días de efectuada La operación registral. Con cada documento que se presente,
deberá agregarse una boleta 0 nota informativa en La que se indique el objeto del contrato 0
documento, su valor, número de bienes que hayan de operarse y el total de fincas nuevas
que deberán formarse.
ARTICULO 7. Cada operador registral deberá asentar en los documentos que opere, el
monto de los honorarios que correspondan conforme al presente arancel y en caso contrario
será responsable por cualquier diferencia que pudiere existir.
LA REFORMA REGISTRAL.
EL SISTEMA GERMANICO
En el no existe, como en Roma, aquella unidad política y religiosa de la familia, que es
simplemente una comunidad unida por los lazos de sangre y actualizada por una actividad
conjunta en el desarrollo e incrementación de los bienes. En ella, el pensamiento de la
copropiedad domina todo el proceso evolutivo de la riqueza. Precisamente por esta
comunidad de sangre y de actividades, por este quehacer de todos sobre todo, no aparece la
figura suprema del pater como jefe absoluto y de dirección del grupo; en su consecuencia, al
producirse una vacante por fallecimiento, no se plantea el problema de la sucesión en la
titularidad organizadora. Todo es de todos y por ende, la comunidad sigue viviendo en un
incesante trabajo de consumo.
Derivación de aquel pensamiento y de esta situación son las consecuencias siguientes:
a. Al no existir la titularidad organizadora y de dirección política, no ha lugar al
nombramiento de heredero. Este no existe en el sentido romano de la expresión, pues
que el de cuius no tiene potestad para asignar por modo exclusivo a una persona
determinada la cualidad de sucesor. No hay, pues, herederos por testamento, sino que
estos se hacen por la ley: mejor aun, por dios. Seul Dieu fait I heritier. El testamento solo
puede hacer legatarios, es decir, beneficiarios concretos de un determinado bien
particular.
b. En vez de concretarse, pues, la herencia a los herederos testamentarios, se concreta en
vista de la inexistencia de los mismos a los herederos legítimos, que reciben por el
mismo hecho de la muerte y por un proceso inmediato, ipso jure, los bienes de la
herencia, sin necesidad de una aceptación de tipo formal.
c. No puede pues, producirse la figura jurídica de la asignatio, ya que el nomen iuris es
desconocido en este sistema. Precisamente , lo que puede ocurrir es todo lo contrario, o
sea la exclusión del grupo de sucesores por la previa salida de la estirpe familiar (foris
familiatio)
d. Respecto del problema de la responsabilidad por deudas, se produce este sistema de
una manera radicalmente distinta del sistema romano. En este, el heredero se sitúa en la
posición jurídica de su predecesor y al ocupar esta vacante asume la responsabilidad por
las deudas de la herencia. En el germánico, en cambio, el heredero adquiere todo el
patrimonio, o una cutoa de el concebido como activo del que se detrae el pasivo. Como
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Así como el sistema romano es de signo subjetivo, el germánico, por el contrario, es de signo
objetivo. En aquel todo depende de la atribución de la cualidad de heredero, el nomen iuris,
del nombramiento hecho por el causante, sin apenas relación con el modo o manera como
son recibidos los bienes.
En el sistema germánico, por el contrario, predomina el signo objetivo, siendo la condición de
heredero una consecuencia de la asignación patrimonial de toda la herencia o de una parte
de ella.
CONCEPTOS Y DEFINICIONES
DERECHO SUCESORIO Parte del derecho civil que estudia, en lo teórico, y regula, en lo
practico, lo atinente a las transmisiones patrimoniales y de otros derechos por causa de
muerte.
SUCESION: Substitucion de una persona por otra , reemplazo de cosa por cosa.
Transmisión de derechos u obligaciones, entre vivos o por causa de muerte.
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Del verbo latino succedere, derivado de sub ;y cedere, no significa otra cosa que el hecho de
colocarse una persona en lugar de otra, sustituyendo a la misma, debiendo de tomar en
cuenta independiente del plano gramatical del concepto, los elementos o requisitos jurídicos
para delimitar su verdadero sentido.
El código argentino entiende por sucesión: La transmisión de los derechos activos y pasivos
que componen la herencia de una persona muerta, a la persona que sobrevive, a la cual la
ley o el testador llama para recibirla. El llamado a recibir la sucesión se llama heredero en
este código.
NATURALEZA JURIDICA
No ha habido unanimidad entre los tratadistas acerca de la naturaleza del derecho
hereditario en sentido subjetivo y así, mientras algunos engarzando su tesis con el derecho
romano que exigía la aceptación como condición para adquirir la herencia lo estimaron como
un simple derecho real otros, teniendo en cuenta el Derecho germánico, en que la herencia
se transmitía por el mero hecho de la muerte (según la regla le mort saisit le vif), el derecho
hereditario parecía ser un verdadero modo de adquirir. Sin embargo, es preciso reconocer,
con Gianturgo, que no es derecho real la herencia, porque no siempre tiene como sustratum
una cosa corporal y la petitio hereditatis es una acción universal por el ejercicio, mas bien
que una verdadera y propia acción real; tiende, mas que a otra cosa, al reconocimiento de la
propia cualidad del heredero, y solo por consecuencia, a la reivindicación de las cosas y
restitución de los derechos hereditarios.
ELEMENTOS:
DERECHO COMPARADO
Fundamento del Derecho Hereditario, en el Derecho positivo Francés
El código civil argentino en su articulo 3.279 entiende por sucesión La transmisión de los
derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta, a la persona
que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. El llamado a recibir la
sucesión se llama heredero en este código.
El artículo 923 del Código Civil establece claramente que la capacidad para suceder se rige
por la ley del domicilio que tenga el heredero o legatario al tiempo de la muerte del autor de
la sucesión, cuando se trate de bienes situados fuera de la República
Aunado a determinar la capacidad a suceder es necesario hacer mención lo que al respecto
regula el articulo 924 del Código Civil en cuanto a la incapacidad para heredar por indignidad
y el articulo 926 que enumera las incapacidades para heredar por testamento.
En los casos contemplados en el articulo 924, se revierte dicha incapacidad por la voluntad
del causante en disposiciones testamentarias posteriores, articulo 925
Esta facultad constituye la regla, la capacidad del testador se aprecia únicamente con
relación al instante de otorgar testamento.
En Roma carecían de la testamentifacción activa los niños y las mujeres, además de los
peregrinos que no tuviesen ius commercium y de los latinos julianos.
El derecho cristiano amplia la incapacidad a los herejes y apostatas y confirmo la
incapacidad del prodigo.
En la actualidad en la doctrina se habla generalmente de ciertas condiciones que determinan
la capacidad o quiérase ver como la incapacidad para testar.
La capacidad para testar se regula en el articulo 934 del Código Civil el cual recalca el
hecho de que la persona sea capaz civilmente para disponer de sus bienes. Teniendo como
única limitante, el derecho de alimentos por otra persona, articulo 936 código civil.
Las incapacidades para testar las contempla el código civil en el articulo 945 siendo estas: El
que esta bajo interdicción, El sordomudo y el que hubiere perdido el habla si no pueden
expresarse por escrito y el que sin estar bajo interdicción no gozare de sus facultades
intelectuales y volitivas, por cualquier causa, en el momento de testar.
LA REPRESENTACION HEREDITARIA
Denominada igualmente por algunos como derecho de representación, aunque sea equivoco
por mayor amplitud en el derecho sucesorio, la representación es el derecho correspondiente
a los hijos (o a los nietos) para ser colocados en el lugar que ocupaba su padre o madre (o
abuelo) en la familia del difunto, a fin de suceder en la parte de herencia que habría tocado al
ascendiente paterno o materno de haber podido y querido heredar. Su razón jurídica y social
se encuentra en que los nietos o descendientes ulteriores no se vean privados de la legitima
filial, en caso de premorir el hijo al causante.
La representación produce como principal efecto el de hacer entrar a los representantes en
los derechos que el representado hubiere tenido en la sucesión si viviera, sea para concurrir
con los otros parientes, sea para excluirlos. La división de la herencia se hace por estirpes, y
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si esta ha producido mucha ramas, la subdivisión se hace también por estirpes en cada rama
y los miembros de la misma rama.
Los nietos y los descendientes ulteriores solo heredan por representación, aunque no viva o
no pueda heredar ninguno de los hijos del causante. Concurriendo hijos y nietos los primeros
heredan por derecho propio y los segundos por derecho de representación.
El articulo 929 del código civil, define claramente el concepto legal de representación
hereditaria, el articulo 930 define la representación en la línea colateral en cuanto
corresponde a los hijos de los hermanos.
Son muchos los autores que, ante las dificultades que representa la definición sustancial del
legado, optan por presentar solo un concepto puramente negativo, diciendo que legado es
toda disposición testamentaria que no implica institución de heredero. Pero estas posturas
de exclusión aparte de no tener ningún rigor doctrinal ni apenas eficacia en el terreno de la
practica son además casi inciertas en este importante asunto del legado, puesto que existen
algunas instituciones testamentarias que no son institución de heredero, pero que tampoco
son legados.
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Procede , pues, insistir sobre la necesidad de dar una definición de carácter positivo que
recoja las características fundamentales del instituido: el hecho de que algunas de las notas
que se le asignen no puedan ser estimadas en algún caso particular, nada sirve en su
contra, pues no serán mas que excepciones, que siempre confirmaran la regla general.
Dicho esto consideramos como legado aquella disposición testamentaria por cuya virtud el
causante asigna una ventaja económica de carácter particular a aquel o aquella a quienes
desea beneficiar en concreto.
El articulo 1002 del Código Civil define claramente lo que es el legado en nuestra legislación.
CLASES DE LEGADOS
Legado de cosa accesoria, requiere que se hayan legado dos cosas por lo menos, y que una
de ellas se simple accesorio de la principal.
Legado de cosa ajena, disposición de cosa ajena que el heredero estará obligado a adquirir
en beneficio del legatario.
Legado de cosa cierta, el relativo a un bien o derecho perfectamente definido e
individualizado.
Una corriente mas moderna le denomina como Aquel acto jurídico por cuya virtud una
persona establece a favor de otra u otras, para después de su muerte, el destino de todo o
parte de su patrimonio o la ordenación de otros asuntos de carácter no patrimonial.
NATURALEZA JURIDICA
CLASES DE TESTAMENTO
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La transmisión según normas legales, de los derechos y obligaciones del causante, por su
muerte o presunción de su fallecimiento, cuando no deja testamento o este resulta nulo o
ineficaz.
La sucesión intestada o legitima procede cuando uno muere sin testamento, o con
testamento nulo o que haya perdido después su validez. Cuando el testamento no contiene
institución de heredero en todo o en parte de los bienes, o no dispone de todos los que le
correspondan al testador. En este caso, la sucesión legitima tendrá lugar solamente respecto
de los bienes que no hubiese dispuesto.
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Los casos en que tiene lugar la sucesión intestada se contienen en el articulo 1068 del
Código Civil.
SUCESION INTESTADA
PROCESO SUCESORIO INTESTADO JUDICIAL
Arto. 480 impugnación de capacidad para suceder por interesado o PGN. VENTILA EN
JUICIO ORDINARIO.
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Arto. 481 En vista atestados Registro Civil hará declaratoria de herederos sin perjuicio de
tercero con
Mejor derecho.
Cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o
rectificación del auto
Dentro del termino de diez años a partir de la fecha de la declaración.
Arto. 488 Diligencias se harán constar en actas notariales, documentos arto. 455.
Certificaciones, partidas De nacimiento, de defunción, testamento.
Primera acta se declara promovido
Publicar edictos en D. of.
Arto. 489 Avalúos fijando valor de los bienes objeto de transmisión y se hará consta en
inventario.
Arto. 490 Inventario del patrimonio hereditario, constando de activo y pasivo, obligaciones,
gastos deducibles y costas que gravan la herencia.
Arto. 491 Junta de herederos ida y hora señalados, lectura testamento, herederos o
legatarios expresaran
Si aceptan la herencia o legado. Cónyuge superstite pide que se haga constar lo
relativo a
Gananciales, decisión de administrar la herencia.
Ausencia injustificada no impide celebración de junta
Herederos y legatarios consienten podrán asistir los acreedores
Arto. 492 PGN para que dictamine pronunciándose sobre los llamados a heredar o bien que
se
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Arto. 493 Si se comparte opinión favorable de PGN se hará declaración por notario.
Arto. 494 Notario razonadamente hará declaración de herederos y legatarios.
Arto. 495 homologación auto dictado por el juez es apelable.
Objetivo es aquella rama del derecho integrada por el conjunto de principios y normas que
regulan las relaciones emanadas de los llamado derechos de crédito
Subjetivo La suma de atribuciones y deberes que surgen de las relaciones jurídicas creadas
con ocasión de estos derechos.
CONCEPTO Y DEFINICIÓN
Concepto: Considerada como una relación simple y unitaria entre 2 partes, en virtud de la
cuál el deudor debe cumplir con una prestación y el acreedor tiene derecho de exigirla.
Por el contrario se considera una relación compuesta integrada por: Relación de debito
entre las mismas partes y relación de responsabilidad entre acreedor y bienes del deudor,
por cuya virtud aquel puede dirigirse contra el patrimonio de este para hacer efectivo lo que
se prometió.
La obligación para ser perfecta tiene que estar formada por 2 elementos:
1. Debito:
Compromiso el deudor de cumplir con la prestación y asi el acreedor
puede exigir el cumplimiento, deudor a que cumpla forzivoluntariamente o
voluntariamente y
2. Responsabilidad:
Cumplir con la prestación.
Relativa: Cuando las partes encubren con su acto otro distinto, querido realmente por ellas.
El negocio simulado produce la falsa creencia de un estado no real y negocio disimulado,
oculta el conocimiento de un acto existente.
Naturales: Son aquellas que sin tener carácter de obligación propiamente se cumplen por
una persona a quien legalmente no puede exigirse su cumplimiento, pero quien por otra
parte no tiene derecho a exigir la devolución de lo pagado.
Civiles: Son aquellas que surgen a la vida jurídica con los requisitos necesarios para su
validez y exigibilidad.
Positivas: Aquellas obligaciones en las cuales se requiere que la voluntad del deudor sea
manifestada en forma activa para el debido cumplimiento de la misma (están las
obligaciones de dar y de hacer).
Negativas: También o de no hacer. Son aquellas obligaciones en que la voluntad del deudor
lejos de manifestarse activamente debe contraerse a una abstención en el dar o en el hacer
alguna cosa.
Genéricas: Aquellas obligaciones en las que la prestación queda constituida en relación a un
genero, sin incidir propiamente e n una especie dentro del mismo.
Específicas: Son aquellas obligaciones en las cuales su objeto esta individual y
precisamente determinado a manera que el cumplimiento solo puede resultar por el hacer o
no hacer o por el dar una cosa cierta, identificada en su estricta y verdadera identidad.
COMPLEJAS EN CUANTO AL VINCULO: UNILATERALE SY BILATERALES;
PRINCIPALES Y ACCESORIAS.
Unilaterales: Son aquellas obligaciones en las cuales una persona ocupa solamente el polo
activo (acreedor) o bien el polo pasivo (deudor) o a la inversa sin que haya entrecruce de
prestaciones . Ej. Arto. 1974 C.C.
Bilaterales: o reciprocas las obligaciones en las cuales las personas que intervienen en las
mismas, creándolas, tienen a la vez la calidad de acreedores y de deudor de determinadas
prestaciones.
Principales: Son aquellas obligaciones que surgen a la vida jurídica con un determinado fin
que generalmente sólo guarda relación con él mismo y no depende de otro para su legal
existencia creadora del vínculo obligacional.
Accesorias: Son aquellas obligaciones creadas en adición a una obligación principal o sea
complementaria de ésta, en ciertos casos muy especiales sustitutivas por equivalencia.
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Diferencia:
Revoca Rescinde
Quien en el negocio o contrato otorgo, Unilateral. Quien en el negocio o contrato
entrego o autorizo algo al otro contratante. recibió un encargo o asumió una
obligación.
2. Quedan sin efecto y consecuentemente deben ser restituidos con sus respectivos
intereses, los pagos que el deudor hizo en estado de insolvencia, por cuenta de
obligaciones a cuyo pago no podía haber sido compelido en el momento que los hizo.
3. Queda sin efecto la renuncia que el deudor hizo de derechos constituidos a su favor y
cuyo goce no fuese exclusivamente personal.
RETENCION
Aquella facultad que la ley otorga en ciertos casos al acreedor para mantener en su poder un
bien propiedad del deudor, negándose a entregarlo en tanto su crédito no sea cubierto por
este.
PAGO
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La palabra pago tiene en el lenguaje vulgar una acepción más restringida que en la ley, ya
que hace referencia sólo al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias y en la ley, con
sentido técnico de cumplimiento efectivo de la obligación, de cualquier clase que sea.
“Es el total cumplimiento de la prestación, llevado a cabo por el deudor con el ánimo de
extinguir el vinculo obligatorio”
Cumplimiento de la prestación / obligación (que puede dinerario o una actitud).
También puede venir un tercero que paga o cumple con la obligación, entonces se produce
un cambio, el tercero va a ocupar el lugar del acreedor, va a asumir las garantías y derechos
que tenía el antiguo acreedor. El tercero asume los derechos y acciones del antiguo
acreedor hasta el monto de la cantidad efectivamente pagada. Esta institución de la
subrogación, todas las legislaciones provenientes del derecho Romano, lo tratan dentro del
pago. Lo que da origen a la sustitución del tercero por el acreedor que es precisamente el
pago.
NATURALEZA
Se discute mucho en la doctrina el problema de si el pago es sólo un hecho o tiene más bien
el carácter de negocio jurídico. Los tratadistas apuntan la solución ecléctica de estimar el
pago en ocasiones es un simple hecho y en otras reviste el carácter de negocio. Lo primero
sucederá cuando se trate, por ejemplo de una prestación de servicios, ya que con la mera
actuación del obligado se produce el cumplimiento de la obligación. Lo segundo tendrá lugar
el pago sólo puede tener realidad a través de un negocio jurídico (como por ejemplo, la
transmisión de una cosa, de un derecho real, etc.), que presupone la capacidad negocial y
la voluntad de extinguir la obligación.
EFECTOS
Son provocar la extinción del vinculo obligatorio, así como los accesorios del mismo.
IMPUTACIÓN DE PAGO
Forma especial de realizarse éste, por virtud del cual, en defecto de convenio entre las
partes, se determina la deuda a que ha de aplicarse la prestación de pago realizada por el
deudor, cuando entre éste y su acreedor existen varios créditos de la misma naturaleza.
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DAÑOS Y PERJUICIOS
Establecida legalmente la situación de mora, el deudor está obligado a pagar al acreedor los
daños y perjuicios resultantes del retardo, y corren a su cargo todos los riesgos de la cosa.
Los daños que consisten en las perdidas que el acreedor sufre en su patrimonio, y los
perjuicios que son las ganancias licitas que deja de percibir, deben ser consecuencia
inmediata y directa de la contravención ya sea que se hayan causado o que necesariamente
deban causarse.
Deudor:
Acreedor Originario:
Real:
Formal:
Naturaleza Jurídica: Lo típico es que por una parte es una forma de pago, y por ende, de
extinción de la obligación; pero por otra supone mantenimiento en el solvens o pagador de
los derechos y acciones que tenía el acreedor primitivo.
CONFUSIÓN
Modo de extinguir una obligación cuando en una misma persona se reúnen las cualidades de
acreedor y deudor, siempre que tal reunión no se proyecto sobre entidades patrimoniales
autónomas.
NOVACION
Consiste en la sustitución de una obligación preexistente que se extingue, por otra nueva
que se crea.
REMISION
De la misma manera que el titular de un crédito puede transmitir el mismo a favor de un
tercero, puede también disponer de él en beneficio del deudor, liberándolo del vinculo
obligatorio.
PRESCRIPCIÓN
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También prescripción extintiva. El transcurso del tiempo es una circunstancia que produce
diversos y determinantes efectos jurídicos. Puede ejercitarse como acción o como excepción.
Se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales, por el
transcurso de cinco años contados desde que la obligación pudo exigirse.
Acto voluntario y lícito realizado de conformidad con una norma jurídica que tenga por
finalidad directa y específica, crear, conservar, modificar, transferir o extinguir derechos y
obligaciones dentro de la esfera del derecho privado.
Declaración o declaraciones de voluntad privada, encaminados a producir un fin práctico
jurídico, a las que el ordenamiento jurídico, bien por si solo o en unión de otros requisitos,
reconoce como base para producir determinadas consecuencias jurídicas (Espín Canovas)
Acto integrado por una o varias declaraciones de voluntad privada, dirigidas a la producción
de un determinado efecto jurídico y a las que el Derecho Objetivo reconoce como base del
mismo, cumplidos los requisitos y dentro de los límites que el propio ordenamiento establece
(Castán Tobeñas)
N.J. Actos que se fundamentan en la declaración de JURÍDICO que van a crear modificar o
extinguir una relación jurídica como consecuencia de esa declaración.
Ejemplos.
Matrimonio
Derecho de alimentos
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DERECHO SUCESORIO
Ejemplo.
Testamento
DERECHOS REALES
Ejemplo.
Derechos reales de garantía. (Hipoteca)
DERECHOS DE OBLIGACIONES
Ejemplo:
Constituidos en obligaciones de hacer, no hacer, dar y no dar.
56. CLASIFICACION DEL NEGOCIO JURÍDICO
UNILATERALES Y BILATERALES
Unilaterales: Cuando se constituye una declaración de voluntad.
Bilaterales: Cuando lo constituyen dos o más declaraciones de voluntad dando nacimiento al
negocio jurídico.
PERSONALES Y PATRIMONIALES
Personales. El que se celebra teniendo en cuenta la calidad, profesión, oficio o arte del otro
contratante.
Patrimoniales: Además del consentimiento, precisan la entrega de la cosa por una de las
partes a la otra.
DE DISPOSICIÓN
Los que tienen por objeto, el uso o el goce.
DE ATRIBUCIÓN
Los que tienen por objeto la prestación de servicios.
TRASLATIVOS Y DE ADMINISTRACIÓN
Traslativos: Los que transmiten el dominio.
De Administración. Los que la prestación se realiza de manera repetida, en fechas
establecidas de antemano.
MORTIS CAUSA Y ENTRE VIVOS
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Mortis Causa: Considerando al matrimonio como contrato podemos decir que en relación a
esta clase de entrecruce de voluntades encontramos el matrimonio en artículo de muerte,
claramente establecido en el artículo 105 C.C.
Entre vivos Los mas empleados en el desenvolvimiento cotidiano del ser humano.
CONMUTATIVOS Y ALEATORIOS
Dentro de los onerosos se encuentra esta clasificación la cual se puede definir:
Onerosos Conmutativos: Se da cuando las prestación que se deben las partes son ciertas
de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la perdida que este les
cause.
Onerosos Aleatorio: Cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que
determina la ganancia o perdida desde el momento en que el acontecimiento se realice.
CAUSALES Y ABSTRACTOS
Causales: Contienen no solo la nuda promesa de una prestación sino también el convenio
relativo a la intención jurídica con la que se da y se recibe esa promesa.
Abstractos: Son los que excluyen del contenido de la declaración de voluntad todo lo
referente a las relaciones causales.
GRATUITOS Y ONEROSOS
Gratuitos: Es aquel en que el provecho es solamente para una de las partes.
Onerosos: Es en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos.
Ambos pueden ser a) expresos: cuando se formulen de palabra o por signos equivalentes. Y
b) Tácitos: cuando se infiere en acciones o hechos que permiten presumir que es a la
manifestación de voluntad.
Si se trata de otras personas, el juez podrá declara la nulidad según las circunstancias. Para
calificar la violencia o intimidación debe atenderse ala edad, al sexo, a la condición de la
persona y demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad.
DECLARACIÓN TACITA
Cuando se manifiesta mediante actos por los cuales se puede conocer con certidumbre la
existencia de la voluntad en los casos en que no se exige una expresión positiva o cuando
no haya protesta o declaración expresa contraria.
DECLARACIÓN PRESUNTA
Cuando por presunción de la ley se disponga expresamente, esta.
EL SILENCIO
El silencio no se considerará como manifestación tácita de voluntad sino en los casos en que
existe, para la parte a quien afecta, la obligación de explicarse.
Absoluta: Es la simulación en la existencia del negocio. Tiene lugar cuando los interesados,
se ponen de acuerdo para engañar a los demás realizando aparentemente que en realidad
no quieren.
Relativa: Cuando las partes encubren con su acto otro distinto, querido realmente por ellas.
El negocio simulado produce la falsa creencia de un estado no real y negocio disimulado,
oculta el conocimiento de un acto existente.
Acción Declarativa de Simulación: Acción de Nulidad ( Arto. 1257 al 1268 C.C)
surta efectos característicos, sin que esta falta haya de obedecer a causas determinadas.
Tiene las siguientes modalidades:
II) Por la naturaleza de la causa:
a) Por virtud de la ley
1. Nulidad absoluta (inexistencia)
2. Nulidad relativa (anulabilidad)
3. Rescisión Judicial
4. Resolución
5. Revocación por fraude a acreedores (Acción revocatoria)
6. Revisión
b) Por voluntad de las partes
1. Rescisión voluntaria o consensual
2. Revocación unilateral
III) Por sus efectos
a. Temporal
- contratos sometidos a condiciones de derecho.
b. Definitiva
-Todas las contenidas en las clasificaciones anterior y posterior a
esta clasificación.
IV) Por el momento en el que se tipifica la causa
a. Inicial (causas originarias)
Nulidad Absoluta
1. Simulación absoluta
2. Falta de alguno de los elementos esenciales o
constitutivos
3. Objeto o causas contrarias al orden público o a
las leyes prohibitivas.
3. Simulación Relativa
Rescisión
1. Voluntaria o consensual
2. Fortuita o forzosa
3. Judicial
Revocación
1. Unilateral
2. Por fraude de acreedores (Acción revocatoria)
sus derechos. Persigue restituir el patrimonio del deudor a la situación que tenia antes de la
consecución de los actos fraudulentos.
RESOLUCION EXPRESA
Esta opera de pleno derecho, es decir que extingue (resuelve) el negocio o contrato sin
necesidad de declaración judicial.
RESOLUCION TACITA
Esta la presume la ley en los contratos bilaterales y esta constituida por el incumplimiento de
uno de los contratantes en lo que de la obligación le concierne, en cuya circunstancia el otro
(que haya cumplido su parte o garantizado el cumplimiento) puede demandar para que el
contrato se disuelva, o quede sin efecto por resolución.
65.- La Promesa.
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Ramón Sánchez Medal, señala que por el contrato de promesa se crea un estado de
derecho preliminar para la celebración de otro contrato; por su parte Manuel Albaladejo
indica que se trata de un precontrato, por el que las partes se comprometen a celebrar en el
futuro otro contrato que actualmente no pueden o no quieren celebrar.
El contrato de Promesa se trata de un contrato preliminar o preparatorio, cuya función y fin
en la celebración en el futuro de otro contrato diferente entre las mismas partes o sus
cesionarios. Es decir, que del contrato de promesa nace una verdadera y real relación
contractual, que tiene existencia y que genera derechos y obligaciones para las partes.
El objeto y fin del contrato de promesa, es la celebración en el futuro de un nuevo contrato, ,
de naturaleza diferente. En nuestra legislación, el contrato futuro puede ser de cualquier
clase, a diferencia que ocurre en otros países, donde el único contrato de promesa es el
contrato de promesa de compraventa. En Guatemala, es posible celebrar contratos de
promesa de casi todos los contratos que establece el C.C. El objeto del contrato de promesa
debe ser la celebración de un contrato diferente, pues no se concibe que se celebre un
contrato de promesa que tenga por objeto la celebración de otro contrato de promesa. (arts,
1674, 1676, 1679 y 1683 C.C.)
se paga una cantidad a una de las partes para inducirlo a la celebración del contrato
preparatorio.
La promesa unilateral puede ser principal, cuando subsiste por sí sola y constituye en sí
misma el contrato, o accesorio cuando depende de otro contrato, como ocurre con el
arrendamiento con opción de compra (art. 1589 y 1677).
Modalidades: El contrato de promesa puede ser unilateral o bilateral (Art. 1675). Será
unilateral si la obligación recae únicamente sobre una de las partes contratantes y bilateral,
si ambas partes se obligan recíprocamente (art. 1587). El contrato de promesa unilateral se
denomina opción y en él, una sola parte puede exigir el cumplimiento del contrato definitivo,
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en tanto que la otra, no tiene derechos y sólo la obligación de otorgar el contrato definitivo,
cuando el beneficiario se lo requiera, sin poder revocar la promesa que ha hecho. La
unilateralidad de la opción tiene referencia únicamente a los derechos que derivan de la
promesa y, po ello, nada impide que el objeto de la promesa pueda ser un contrato bilateral.
La opción requiere para su validez la aceptación expresa del beneficiario y establece una
relación de carácter personal, por lo que el optante o beneficiario no puede ceder sus
derechos en ella, si no ha sido facultado por el promitente (art. 1678).
Efectos: El efecto natural del contrato de promesa es obligar a las partes a la celebración
del contrato definitivo, de modo que al otorgarse el contrato prometido, se cumplen las
obligaciones previstas en el contrato de promesa y este se agota y deja de surtir efectos. La
celebración de un contrato de promesa que se refiera a bienes inmuebles, muebles
identificables o derechos reales sobre éstos, no implica la transferencia de ellos, ni afecta los
derechos del propietario, sino únicamente crea para éste la obligación de celebrar en el
futuro un contrato definitivo previsto, con sus consecuencias naturales en cuanto a tales
bienes y derechos. Sin embargo, la existencia del contrato puede afectar a terceros, si aquél
ha sido anotado en el Registro de la Propiedad. Por lo tanto, si la promesa no se hubiere
inscrito en el Registro, el propietario o titular de tales derechos puede usar, gozar y disponer
de ellos, libremente, durante el plazo de la promesa, con la obligación de advertir al
adquirente de la existencia de la promesa (art. 1805), pero si la promesa se hubiere inscrito,
el propietario tampoco está impedido de usar, gozar, enajenar o gravar la cosa, pero dada la
publicidad registral, las obligaciones que aquél corresponden, derivadas de la promesa,
pasan al adquirente de la cosa o el derecho y es a éstos a quienes el otro contratante o el
optante puede dirigir sus acciones.
En caso de promesa unilateral, únicamente el incumplimiento del promitente produce
responsabilidades, ya que el optante no tiene obligaciones derivadas del contrato preliminar,
y por lo tanto, el no ejercicio de los derechos que le otorga la opción, únicamente resulta en
la extinción del contrato, y en consecuencia, en la liberación del promitente.
El Código Civil regula la promesa y la opción en el mismo articular.
El Mandato.
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Contrato que tiene lugar cuando una persona da a otra el poder, que ésta acepta, para
representarla al efecto de ejecutar en su nombre y por su cuenta un acto jurídico o una serie
de actos de esa naturaleza (Manual Osorio).
Se entiende por mandato, cuando una persona, encomienda a otra la realización de uno o
más actos o negocios” Para Domenico Barbero el mandato es el contrato por el cual una
parte (mandatario), asume la obligación de cumplir actos jurídicos por cuenta de otra
(mandante).
Características:
a) La existencia de un encargo o una encomienda que una persona hace a otra. Dicho
encargo o encomienda puede ser específico, en el sentido de limitarse a la
realización de un acto determinado, cuyas características se identifican en el propio
contrato.
b) Se establece, por el mandato, una situación “preparatoria”, pues dicho contrato tiene
como fin que el mandatario realice y lleve a cabo otros actos y negocios jurídicos por
cuenta del mandante. El fin y objeto del contrato lo constituye la actuación futura del
mandatario, de modo que el mandato es el instrumento jurídico habilitante y esencial,
para que el mandatario pueda entablar relaciones jurídicas con terceros, por cuenta
del mandante. El mandato específico, se asemeja al contrato de promesa, en el
sentido de que ambos son el medio para la realización de un acto o contrato
determinado y futuro; pero se diferencia de aquél pues al celebrarse el contrato
definitivo, el contrato de promesa se consuma o agota normalmente y las relaciones
entre las partes, derivadas del contrato preparatorio, igualmente terminan, en tanto
que el mandato específico, la realización por el mandante del acto o negocio previsto,
no agota, ni extingue la relación contractual entre mandante y mandatario, sino
persiste en tanto se liquidan entre ellos, las consecuencias del acto o negocio
jurídico.
c) El mandatario actúa siempre por cuenta del mandante, de modo que los efectos y
consecuencias económicas y jurídicas de los actos y negocios que aquel realiza, se
reflejan finalmente sobre el patrimonio del mandante. Este es el efecto más especial
y característico del mandato, pues trasciende de las relaciones entre las partes del
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Figuras Afines:
1) La gestión de negocios (arts. 1605 al 1615C.C.) en donde una persona,
voluntariamente y sin haber recibido encomienda o mandato de otra, se hace cargo
de sus negocios, en provecho de éste. A diferencia del mandato, la gestión de
negocios es un acto unilateral del gestor, en donde éste actúa velando por los
intereses del principal, pero sin representarlo, ni obligarlo y sin asumir él ante el
tercero, responsabilidades u obligaciones. El acto o negocio realizado por el gestor
únicamente producirá efectos, si el principal o beneficiario lo ratifica expresa o
tácitamente, y en ese caso, la ratificación produce los efectos del mandato expreso y
opera retroactivamente (art. 1611 C.C.)
2) Contrato a favor o a cargo de un tercero (arts. 1530 al 1533) en donde una persona,
sin mandato, ni autorización, contrata con otra y asume personalmente obligaciones a
cargo de un tercero o adquiere derechos para éste. El contratante por o en beneficio
del tercero (el C.C. lo llama “promitente”), no actúa en nombre, ni en representación
de éste, ni ejercer mandato, sino lo hace en su propio nombre y por su propia cuenta,
de modo que si las obligaciones o derechos derivados del acto o contrato no se
realizan o no son cumplidas aquellas por el tercero, el promitente responde
personalmente de los daños y perjuicios irrogados al otro contratante. El contrato a
favor o a cargo de un tercero, no sólo no hay representación, sino tampoco hay
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Elementos:
1) Elementos Personales: Por una parte el mandante o poderdante, o sea la persona
que da el encargo o encomienda la realización de actos o negocios, y por la otra el
mandatario o apoderado, que es la persona a quien se hace el encargo o se
encomienda la realización de actos o negocios por cuenta del mandante o
poderdante y quien se obliga a desempeñarlo. Tanto el mandante, como el
mandatario, deben tener capacidad de ejercicio, pues el mandato establece entre
ellos una relación contractual que les otorga derechos y les impone obligaciones
recíprocas, que no podría válidamente celebrarse si alguna de las partes careciere de
capacidad.
2) Consentimiento: para que el mandato exista y produzca efectos jurídicos, se requiere
no sólo la manifestación de voluntad del mandante, al designar su mandatario y
señalarle el encargo que le hace y las facultades que para ello le otorga, sino que
también es esencial la aceptación del mandatario. La aceptación del mandatario
puede constar expresamente, en el propio documento en que se otorga el mandato o
puede ser tácita, de conformidad con lo que establecen los arts. 1252 y 1687 del C.C.
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Modalidades:
a) Onerosidad /Gratuidad: El mandato es oneroso y sólo será gratuito, si así se
conviene por las partes y éste lo acepta expresamente (art. 1698)
b) Revocabilidad: El mandato en Guatemala es esencialmente revocable, aun si
se ha conferido por plazo o para asunto determinado (art. 1699). La
revocación del mandato es el acto unilateral, por el cual el mandante, sin
incurrir en responsabilidad alguna, termina el mandato y rompe el vínculo
contractual con el mandatario. La revocación se sujeta a las siguientes
normas: I) sólo produce efectos desde el momento en que se notifica al
mandatario y a los terceros interesados en el negocio o asunto pendiente (art.
1699, 1718 y 1720); II) La revocación puede ser expresa o tácita. Es
expresa, la que se formaliza en escritura pública y, para que surta efectos,
debe además inscribirse en el Registro de Mandatos. El artículo 1720 del
C.C. establece que si el mandante designa un nuevo mandatario para que se
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encargue del mismo o de los mismo asuntos o negocios, sin expresar que
queda vigente al anterior, ocurre una revocatoria tácita del anterior.
c) Relaciones: Del mandato nacen dos tipos de relaciones: la interna, que
existen entre el mandante y el mandatario y la externa, existente entre el
mandatario y los terceros con quienes se relaciona en ejercicio del mandato.
Características:
Gratuito u Oneroso: será gratuito, únicamente si el mandatario lo ha aceptado
expresamente así, pues existe una presunción legal de onerosidad (art. 1689 C.C.)
Unilateral o Bilateral: Dependiendo de si es gratuito u oneroso, pues en el gratuito, sólo el
mandatrio queda obligado directamente en virtud de la aceptación del mandato y las
obligaciones del mandante son indirecta, pues no consisten en contraprestaciones a favor
del mandatario, sino son consecuencia y efecto natural del ejercicio del mandato. En
cambio, en el mandato oneroso, el mandante está obligado a una contraprestación a favor
del mandatario, de modo que ambas partes se obligan recíprocamente (art. 1587).
Intuito Persona: La calidad personal de las partes y la confianza que existe entre ellas, es
esencia del contrato. Es por ello que las partes no pueden ceder a tercero sus derechos o
transferir sus obligaciones derivadas del mandato (el mandatario no puede substituir el
mandato, si no tiene faculta especial), y que la muerte o incapacidad de cualquiera de las
partes, termina el mandato (arts. 1702,1717 y 1722, 1725 C.C.)
Solemne: Para que surta efectos debe hacerse en escritura pública e inscribirse en el
Registro respectivo.
Preparatorio: Crea relaciones jurídicas entre el mandante y el mandatario, en orden a la
realización por éste de otros actos jurídicos posteriores.
Principal: Es un contrato que subsiste por sí solo, independientemente de que los actos y
negocios jurídicos previsto se realicen o no (art. 1589 C.C.)
haya ejercido y que haya desempeñado, aunque sea parcialmente, el encargo que el
mandante le ha hecho. La obligaciones son:
a) Asumir todos los derechos y responder por todas las obligaciones derivados
de los negocios jurídicos realizados por el mandatario en ejercicio del
mandato (art. 1712 C.C.)
b) Indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya causado
el cumplimiento del mandato (art. 1714 C.C.)
c) Proveer de fondos al mandatario, si éste lo pide, para el cumplimiento del
mandato y, alternativa o adicionalmente, reembolsar los gastos en que el
mandatario incurre en el cumplimiento del mandato, más intereses al tipo
legal, aunque el negocio realizado por el mandatario por cuenta del mandante
no haya tenido éxito, sin culpa del mandatario (art. 1713 C.C.)
d) Retribuir al mandatario, pagándole los honorarios que se hayan convenido, o
a falta de convenio, los que fije el Juez
e) Responder en forma mancomunadamente solidaria entre sí y a favor del
mandatario, en caso fueren varios los mandantes que encargan al mandatario
un negocio común (art. 1716 C.C.)
Obligaciones del Mandatario:
Para que el mandatario quede obligado ante el mandante, es necesario que el mandato haya
sido aceptado, sea expresa o tácitamente, pues en tanto no haya manifestado su aceptación,
no habrá vínculo.
a) Desempeñarlo con toda diligencia y responder ante el mandante por los daños y
perjuicios que le cause el mandatario, en caso de no ejecutar la encomienda (art.
1,705)
b) Obligación de ejercicio personal del mandato (art. 1707 C.C.)
c) Obligación del mandatario, el rendir cuenta a su mandante de todos los actos y
negocios realizados en ejercicio del mandato (art. 1706 C.C.) La obligación de rendir
cuentas al mandante implica también:
c.1) la obligación de mantenerle informado de las actividades realizadas; y
c.2) la obligación de entregar al mandante, cuando éste lo requiera, todos los bienes
suyos que el mandatario tiene en su poder.
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La obligación de rendir cuentas sobrevive la terminación del mandato, por cualquier causa,
de modo que el mandante puede exigírsela a su mandatario o a los herederos de éste, aún
después de que el mandato ha terminado. De conformidad con el art. 1515 del C.C. la
prescripción de la obligación de rendir cuentas y de reclamar o cobrar el saldo, se consuma
por el transcurso de 3 años, plazo que principia a correr: I: desde que termina el mandato en
lo que se refiere a la obligación de rendir cuentas, II: desde que la cuenta ha sido aprobada
por los interesado por el Juez, en sentencia firme, respectivamente (art. 1512). La rendición
de cuentas puede reclamarse judicialmente, por la vía del juicio oral (art. 217 y 218 CPCyM).
d) Obligación de lealtad que se manifiesta de 4 formas: i) no ejercer al mismo tiempo
mandato de persona cuyos intereses están o puedan estar en conflicto (art. 1694); ii)
no renunciar injustificadamente del ejercicio del mandato (art. 1708; iii) no usar para
sí, ni en beneficio de sus parientes, los bienes del mandante, salvo que éste lo
hubiere autorizado expresamente (art. 1710); y iv) no celebrar autocontrato, si no es
con conocimiento y autorización expresa de los mandante (art. 1694)
Clases de Mandatos:
Mandato General: Es aquel que se otorga a fin de que el mandatario atienda todos los
negocios del poderdante y autoriza al mandatario para la administración de los bienes del
mandante. Es el típico poder de administración, por el cual el mandatario queda encargado
de velar por los intereses del mandante y efectuar todos los actos que tiendan a la
preservación, mantenimiento y explotación productiva de tales bienes. (art. 1690 C.C.)
Mandato Especial: Es aquel que se otorga para que el mandatario realice uno o más
negocios determinados en su especie o en su género (art. 1690). En esta clase de mandato,
es el mandante quien detalla y determina las facultades que otorga al mandatario en relación
al asunto o tipo de asunto cuya atención le encarga, de modo que el texto del propio
mandato nos define su amplitud.
Mandato Específico: Llamamos específico al mandato que, como en el caso del mandato
para contraer matrimonio o para donar, tiene un objeto muy bien determinado y que, por la
trascendencia o importancia de éste se limita a ese asunto. (Art. 1692)
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Mandato Judicial: Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales, que por cualquier
razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no
quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerente o directores pueden comparecer por
medio de mandatario judiciales, a cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los
hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus
representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado, para
comparecer a juicio, sino tienen esa profesión (art. 188 LOJ). El art. 190 de la LOJ señala
las facultades de los mandatarios judiciales.
La Sociedad
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Dentro del concepto civil es el contrato por medio del cual dos o más personas se obligan
mutuamente con una prestación de dar o de hacer, con el fin de obtener una utilidad
apreciable en dinero, la que dividirán entre ellos en la proporción de sus respectivos aportes
o de lo que hubieren pactado.
En una definición comercial, la sociedad mercantil es un contrato por el cual dos o más
personas se unen, poniendo en común sus bienes e industria, para practicar actos de
comercio, con ánimo de lucro que pueda corresponder y soportar asimismo las pérdidas en
su caso.
La sociedad Civil
Contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios,
para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. (art. 1728). Alessandri y
Somarriva, dice que la sociedad es el contrato por el que dos o más personas estipulan
poner algo en común, con la mira de repartirse entre sí los beneficios que de ello provengan.
Para Sánchez Medal, es un contrato plurilateral por el que dos o más personas aportan
bienes o servicios para la realización permanente de un fin común lícito y de carácter
preponderantemente económico, que no sea una especulación comercial.
La sociedad civil es una persona jurídica, creada por un contrato, a la que dos o más
personas aportan bienes o servicios, a fin de constituir un patrimonio que se destinará a una
actividad económica lícita, cuyas utilidades se repartirán entre los socios.
Elementos:
1) Personal: un contrato en que participan dos o más personas. Para la validez del
contrato de sociedad se requiere, por lo menos dos contratantes. Los socios deben
tener capacidad de ejercicio, pues el contrato de sociedad requiere de un
consentimiento válido, expresado por las partes que en él intervienen (ver arts. 1736
al 1740 C.C.)
2) Real: El capital, o sea los aportes de bienes o servicios, esfuerzos o recursos, por
parte de los socios, que son el medio material para realizar una actividad económica,
que produzca utilidades o ganancias a repartirse entre los socios. El elemento real
constituye el objeto mediato del contrato. El capital es único y determinado.
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tanto que si la sociedad tiene un objeto no mercantil, puede ser una sociedad civil. Decimos
que esa sociedad, con un objeto no mercantil puede ser una sociedad civil, pues las
sociedades organizadas bajo una de las formas mercantiles, pueden tener un objeto no
mercantil, pero aun si así fuere, siempre son atraídas hacia el régimen de las sociedades
mercantiles.
Características:
1) Solemne: (art 1729) debe celebrarse en escritura pública. En efecto, la sociedad que
no se constituye en escritura pública y que se manifiesta públicamente como tal, es
una sociedad de hecho, y los terceros con quienes ha contratado, tienen acción
contra la persona que contrato en nombre de ella, y contra los socios de la misma.
2) Plurilateral: En el contrato de sociedad, las prestaciones de todas las partes son
paralelas. (1744)
3) Oneroso: No sólo se hace evidente por el hecho de que todos los socios deben hacer
aportes a la sociedad, lo que implica la necesidad de una prestación de cada uno de
ellos para poder adquirir la calidad de socio, sino además por el fin económico de
obtener utilidades y repartirlas entre los socios.
4) Principal: subsiste por sí solo y no tiene por objeto el cumplimiento de otra obligación
8art. 1589)
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Terminación:
Puede rescindirse el contrato de la sociedad parcialmente, o disolverse y extinguirse en su
totalidad: (art. 1766)
Parcialmente: a) Si un socios para sus negocios propios usa del nombre; b) si ejerce
funciones administrativas el socios a quien no corresponde desempeñarlas: c) si el socio
administrador comete fraude en la administración; d) si cualquiera de los socios se ocupa de
sus negocios privados; e) Si se ha ausentado el socio que tiene obligación de prestar
servicios personales a la sociedad. Rescindido parcialmente el contrato, queda el socio
culpable excluido de la sociedad (art. 1767).
Disolución Total: a) por concluirse el plazo de la constitución; b) por la pérdida de más del
50% del capital; c) por quiebra de la sociedad; d) por muerte de uno de los socios; e) por la
interdicción judicial de uno de los socios; f) por quiebra de cualquiera de los socios; g) por
voluntad de uno de ellos.
Órganos de la Sociedad
Terminación de la Sociedad:
El contrato de sociedad puede terminar en forma parcial o total. Hay terminación parcial
cuando solamente se destruye uno o algunos vínculos y, dada la multilateralidad del
contrato, subsiste este y se mantiene la persona jurídica y hay terminación total cuando se
extinguen todos los vínculos y muere la persona jurídica.
Art. 1766 Causas de Rescisión del contrato de sociedad
Art. 1768 Causas de Disolución
70.- La compraventa.
Contrato traslativo de dominio, cuyo efecto inmediato es la transferencia del dominio de una
cosa o derecho. (art. 1790).
Manuel Osorio define el contrato de compraventa como: contrato por medio del cual una de
las partes se obligare a transferir a la otra la propiedad ésta se obligare a recibirla y a pagar
por ella determinado precio. Es un contrato consensual, por cuanto se perfecciona por el
consentimiento de las partes respecto a las condiciones del negocio; sinalagmático, porque
exige prestaciones recíprocas, oneroso, desde el momento que requiere por una parte la
entrega de una cosa y por la otra el pago de un precio en dinero, y conmutativo pues las
recíprocas prestaciones han de ser equitativas.
b) Consensual: (art. 1791 C.C.) El contrato de compraventa queda perfecto entre las
partes desde el momento en que convienen en la cosa y en el precio, aunque ni la
una ni el otro se hayan entregado. Por lo tanto, existe el contrato entre las partes,
desde que hay consentimiento en la cosa y el precio.
c) Bilateral: Por excelencia bilateral, ya que tanto el comprador, como el vendedor
resultan obligados: uno a entregar la cosa cuya propiedad transmitió al comprador, y
éste a pagar el precio.
d) Principal: porque subsiste por si sólo
e) Oneroso: Se estipulan gravámenes y derechos recíprocos, pues así como el
vendedor tiene la obligación de entregar la cosa en propiedad al comprador, tiene el
derecho de recibir de éste el precio en dinero e igualmente, a la obligación del
comprador de pagar el precio en dinero, está ligado el derecho que él tiene a que se
le transmita la propiedad de la cosa y se le entregue ésta.
f) Conmutativo: Es posible para las partes apreciar inmediatamente el beneficio o la
pérdida que les cusa el contrato, pues las prestaciones son ciertas y determinadas (la
cosa y el precio). Sin embargo habría compraventa aleatoria, si el objeto del contrato
lo es una esperanza incierta, una cosa litigiosa o un derecho hereditario.
g) Sinalagmático Perfecto: Porque se crean obligaciones recíprocas de las partes, de
modo que cada uno es a su vez acreedor y deudor del otro.
h) Solemne: En lo que se refiere a la producción de efectos hacia terceros en caso de
compraventa de inmuebles y de otros bienes sujetos a registro, pues es necesario
que el contrato se formalice en escritura pública y se inscriba en el Registro de la
Propiedad. La falta de formalidades o de inscripción en el Registro no provoca
nulidad, ni la ineficacia total del contrato, pues tiene plena validez entre las partes,
aunque el contrato no produce sus efectos normales (transmisión de dominio, pago
del precio y entrega de la cosa), sino del contrato informal únicamente nace el
derecho de las partes para compelerse recíprocamente a la formalización del contrato
en escritura pública.
Existen incapacidades especiales para la compraventa como: (art. 1793 C.C.) los esposos,
administradores no pueden comprar bienes que administran, auxiliares del juez (depositarios,
interventores), no puede comprar lo que tiene a su cargo, jueces, abogados, funcionarios
judiciales, representantes de las partes (bienes objeto de proceso en que han intervenido),
intermediarios mercantiles y notarios (cosas cuya venta se hace con su intervención),
mandatario los de su mandante (sin consentimiento expreso), albaceas bienes de la
testamentaría; toda venta entre padres e hijos y entre convivientes para efectos fiscales se
reputa como una donación.
No pueden ser objeto del contrato los derechos de la personalidad, bienes que constituyen
patrimonio familiar, derechos de uso y habitación derechos políticos.
72. La permuta.
Manuel Osorio define la permuta como contrato de permutación o trueque, que tiene lugar
cuando uno de los contratantes se obliga a transferir a otro la propiedad de una cosa, a
cambio de que éste le dé la propiedad de otra. Claro es que la cosa da en trueque o
permuta nunca puede ser dinero, porque entonces se estaría frente a un contrato de
compraventa.
Art. 1852 = contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una
cosa, a cambio de la propiedad de otra. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y
comprador de la que recibe a cambio; y cada una es el precio de la otra. El término de cosa,
debe interpretarse en forma amplísima, a modo de incluir no sólo los bienes materiales, sino
también los derechos, de modo que los derechos personales o reales puedan ser objeto de
permuta.
La permuta tiene una regulación especial en el caso de saneamiento, pues el que sufre la
evicción de la cosa recibida o la devuelva por razón de sus vicios, puede reclamar a su
elección, del otro permutante, la restitución de la cosa que dio, si se halla aún en poder del
otro permutante, o el valor de la cosa que se le hubiese dado en cambio, con el pago de
daños y perjuicios (art. 1854 C.C.
Características:
a) traslativa de dominio
b) bilateral
c) oneroso
d) conmutativo
caso de la permuta con saldo (permuta con ribete), cuando el precio de la cosa permutada
se integra de cosas y dinero).
Impuestos a Pagar.
73. La donación.
Acto jurídico en virtud del cual una persona llamada donante, transfiere gratuitamente a otra
llamada donatario, el dominio sobre una cosa, y ésta lo acepta. Se trata, pues de un
contrato unilateral, consensual y a título gratuito.
Art. 1855 C.C. la donaci´n entre vivos es una contrato por el cual una persona transfiere a
otra la propiedad de una cosa, a título gratuito.
Para Sánchez Medal el contrato de donación es aquel por el cual una persona, llamada
donante, transmite gratuitamente parte de sus bienes presentes a otra persona, llamada
donatario, debiendo reservarse para si bienes suficientes para su subsistencia y para el
cumplimientos de sus obligaciones.
Caracteres:
a) relación jurídica entre vivos, a diferencia de la donación por causa de muerte (art. 943
C.C.) y de legado, que son liberalidades mortis causa.
b) En toda donación hay gratuidad y espíritu de liberalidad, en el sentido de que una
parte se empobrece, con la intención de enriquecer a la otra.
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Características:
a) Gratuito: La gratuidad del contrato de donación no es necesariamente absoluta, pues
aunque el contrato puede imponer una carga al donatario, habrá donación si el valor
de la carga es menor que el de la cosa donada y la donación será exclusivamente por
esa diferencia (arts. 1855 y 1856).
b) Unilateral: El contrato de donación sólo implica prestación por parte del donante,
siendo el donatario una parte pasiva del contrato, que se limita a acepta el contrato y
recibir el bien.
c) Principal: Existe por sí mismo y no requiere de otro contrato para surtir sus efectos.
d) Consensual: No se requiere de la entrega de la cosa para el contrato exista y
tampoco es solemne, n el sentido de que debe formalizarse en escritura pública o con
requisitos especiales, para producir efectos jurídicos. (art. 1862 y 1576 C.C.)
e) Instantáneo: Se agota naturalmente con la entrega de la prestación. No obstante, es
posible constituir una donación de trato sucesivo, como la donación de una renta
vitalicia (art. 2,121 C.C.)
f) De disposición: Mediante este contrato y sin necesidad de tradición, se transfiere el
dominio de una cosa o la titularidad de una derecho al donatario. La transferencia es
inherente a la donación y se realiza por el consentimiento de las partes.
g) Subsidiariedad de las normas de la Compraventa: Excepto por su gratuidad y por el
espíritu de liberalidad que es inherente a la donación, le son aplicables a este
contrato las normas del a compraventa, particularmente en cuanto a la transmisión
del dominio o título, la entrega de la cosa y las modalidades especiales por razón de
la cosa.
Modalidades:
Donación entre vivos y donaciones por causa de muerte: La donación entre vivos es
contractual (art. 1855), mientras que la donación por causa de muerte, deriva de un negocio
jurídico unilateral, que no tiene la calidad de contrato y se asimila a los legados (art. 943
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C.C.). Por lo tanto, a diferencia del contrato de donación que es irrevocable (salvo los casos
del art. 1866), la donación por causa de muerte es esencial y fundamentalmente revocable,
dado su carácter de disposición de última voluntad regida por las normas de los legados y de
los testamentos (arts. 934, 935 y 936 C.c.)
Donaciones gratuitas, onerosas y remuneratorias. Donación gratuita, es aquella en donde el
donante actúa impulsado por un espíritu de liberalidad absoluto y sin esperar, ni requerir
contraprestación alguna del donatario. Es puramente gratuita y unilateral, aquella donación
en que el donatario sólo contrae un deber de gratuidad hacia el donante.
La donación onerosa, es aquella que exige del donatario una prestación cuyo valor debe ser
menor que el del objeto donado (art. 1856 C.C.)
Donación remuneratoria: aquella que se hace a una persona por sus méritos o por los
servicios prestados al donante, siempre que no constituyan deuda exigibles. La causa
subyacente de la donación remuneratoria es el transmitir bienes o derechos al donatario, por
sus cualidades personales o en recompensa por servicios prestados al donante y eso es lo
que ha movido al donante a realizar la donación.
Diferencia existentes entre las donaciones onerosas y remuneratorias:
a) en las onerosas o con carga, el donatario está obligado a realizar o dar algo, en tanto
que en las remuneratorias, no se exige ninguna prestación al donatario;
b) las donaciones onerosas producen efectos hacia el futuro, pues de ellas nace la
obligación del donatario de realizar determinadas prestaciones, en tanto que las
donaciones remuneratorias, se persigue recompensar méritos o servicios ya
prestados, de donde se dice que las donaciones onerosas ven hacia el futuro, en
tanto que las remuneratorias ven hacia el pasado;
c) el donatario de donación onerosa queda obligado a realizar la prestación, en tanto
que el donatario de la donación remuneratoria, no tenía obligación de prestar los
servicios que provocaron la donación.
Donaciones Directas e Indirectas: El contrato de donación es directo cuando el
enriquecimiento del donatario se realiza sin intermediario y en forma abierta. En tanto, que la
donación indirecta es una negocio jurídico indirecto, en donde el enriquecimiento del
donatario se realiza por intermedio de un tercero.
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Donación con Prohibición de Hipotecar o Enajenar: (art. 838 C. C.) permite que en la
donación se imponga al donatario la prohibición de hipotecar el inmueble donado hasta un
plazo de 5 años.
Elementos:
Elementos Personales: El menor de edad puede recibir donaciones y aceptarlas por medio
de su representante legal, pues tiene capacidad de goce (arts. 14 y 1861 C.C.) salvo si la
donación está sujeta a condición o es onerosa, pues el representante legal del menor
requiere autorización judicial para aceptarla. ( ver arts. 264, 266, 265 C.C; arts. 420 y 423
CPCyM)
Los padres no tienen facultad para donar bienes inmuebles de sus hijos y que ni un juez, ni
un notario podría autorizarlos para donar un bien inmueble propiedad del hijo menor.
Los incapaces y ausente pueden recibir y aceptar donaciones, por medio de sus
representantes legales (art. 14 C.C.); los representantes requieren de autorización judicial
para aceptar donaciones onerosas o condionales (art. 1861 C.C.); los representantes no
están facultados para donar bienes del pupilo, art. 336 C.C.) prohíbe expresamente a los
representantes de menores disponer a título gratuito de los bienes del menor o incapacitado.
La personas jurídicas tiene capacidad para aceptar y recibir donaciones, pues es atributo de
su personalidad jurídica el ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar sus
fines (art. 16 C.C.) y el incremento patrimonial siempre apareja la donación provee a la
persona jurídica de medios económicos para cumplir sus objetivos.
No existe inconveniente legal en que el tutor done al pupilo; pero sí existe prohibición para
que el expupilo done bienes al extutor, si antes no han sido aprobadas y canceladas las
cuentas de la tutela (arts. 336 C.C.).
Un mandatario general puede aceptar donaciones hechas a favor de su mandante y, en
nuestra
opinión, no es necesario que el mandatario tenga facultad especial para ello.
Elementos Reales: Art. 1855 C.C. el objeto del contrato de donación es una cosa,
señalando que dicho término podría interpretarse en forma limitativa, impidiendo la donación
de bienes inmateriales y de derechos subjetivos.
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Revocación: La donación se celebra entre las partes con la intención de que produzca
efectos permanentes, de modo que se transmita al donatario el bien objeto de la misma, en
forma definitiva o cuando de la misma nacen prestaciones periódicas se creen derechos
incuestionables a favor del donatario. En esa forma se materializa el animus donandi, con el
enriquecimiento por parte del donatario y el empobrecimiento del donante. Por ello mismo, la
donación es un contrato que debe ser precedido de profunda meditación por parte del
donante.
Los acreedores del donante, pueden plantear la acción pauliana o revocatoria, en caso de
que por la vía de las donaciones, el deudor reduzca su patrimonio de tal modo que se ponga
en peligro su solvencia y su capacidad de pago de sus obligaciones. La acción pauliana o
revocatoria, como medio de corregir las acciones fraudalentas o las liberalidades excesivas
que, en último término, redundan en perjuicio de los acreedores. ( arts. 1290 y sigs. C.C.)
Causales que dan lugar a la revocación de las donaciones:
a) Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del
donante, su cónyuge, conviviente de hecho, sus ascendientes o descendientes;
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b) Por acusar o denunciar de algún delito al donante, salvo que el delito se hubiere
cometido contra el donatario, su cónyuge
c) Por negarse indebidamente a alimentar al donante que careciere de bienes o si lo
desamparare o abandonare cuando estuviere necesitado de asistencia.
Ver arts. 1866, 1872, 1867, 1869, 1874.
Reducción:
Doctrinariamente la reducción de la donación, es una cusa de determinación total o parcial
de la donación, que tiende a proteger al donante y a sus herederos que tienen derecho a
legítima.
Cuando el donante desmejora de fortuna, permitiéndole recuperar los bienes donados que
fueren suficientes para proporcionarse alimentos (art. 1876). Ver arts. 1875, 1879, 1877,
y1878 C.C.)
76.- El Mutuo
Manuel Osorio define el contrato de mutuo como el contrato en que una persona entrega a la
otra una cantidad de cosas que ésta última esta autorizada para consumir, con la condición
de devolver en el tiempo convenido, igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad.
Por el contrato de mutuo una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles con el
cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad. (art. 1942 C.C.).
Préstamo: Contrato real que ofrece dos modalidades. En la primera una parte entrega a la
otra una cantidad de cosas que esta última esta autorizada para consumir, obligándose a
devolver, en el tiempo convenido, igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad. Se
llama también mutuo o préstamo de consumo. En la segunda, una de las partes entrega a la
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otra una cosa no fungible, mueble o inmueble para que use de ella y la devuelva en la plazo
estipulado. Se llama asimismo comodato o préstamo de uso. El mutuo puede ser gratuito u
oneroso para el mutuario, en tanto que el comodato es siempre gratuito.
Elemento Real: Únicamente puede ser objeto del contrato de mutuo, el dinero y las cosas
fungibles (art. 1942 C.C.)
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Interés:
Alessandri y Somarriva, señalan que los intereses constituyen la remuneración que el deudor
de dinero u otras cosas ha de satisfacer al acreedor por la privación que para él supone el no
disfrute del capital debido.
En nuestro medio el contrato de mutuo es oneroso y sólo excepcionalmente, cuando se
pacta que no generará intereses, tendrá la calidad de gratuito.
El mutuo tradicional es gratuito y sólo corren intereses cuando así lo pactan las partes
expresamente.
El artículo 1949 establece la prohibición de la capitalización de intereses, excepto las
instituciones bancarias que se sujetarán a lo que sobre el particular establezca la Junta
Monetaria.
76.- El arrendamiento.
Contrato por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el uso o goce
de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra, a pagar por este uso, goce
obra o servicio un precio determinado en dinero. Se llama también de locación y de alquiler.
Es un contrato consensual, sinalagmático y conmutativo.
En el Derecho Romano, no se conocía el arrendamiento, sino que existía el contrato de
locación, con tres modalidades principales, la locación de cosas, la locación de obra, y la
locación de servicios.
Para Borda el contrato de locación es aquel por el cual una persona (locador) se obliga a
entregar el uso y goce de una cosa durante un cierto tiempo a otra (locatario) que a su vez
se obliga a pagar un precio en dinero. Sánchez Medal, dice que por el contrato de
arrendamiento una persona llamada arrendador se obliga a conceder el uso o goce temporal
de una cosa al arrendatario, a cambio de un precio cierto.
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Puig Brutau, es el contrato de tracto sucesivo por el que una de las partes se obliga a
mantener a la otra en el goce o uso de una cosa, durante un tiempo determinado, a cambio
de un precio cierto, generalmente pagado por períodos y en cuantía proporcional a su
duración.
Art. 1880 C.C. el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el
uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un
precio determinado.
Características:
a) Consensual: se perfecciona mediante el simple acuerdo de voluntades en cuanto a
las obligaciones que recíprocamente asumen las partes, el arrendador o arrendante
a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo y el arrendatario, a pagar por ese
uso o goce un precio determinado.
b) Bilateral: del mismo se derivan obligaciones recíprocas para las partes.
c) Conmutativo: Las prestaciones recíprocas de las partes son conocidas y
determinadas desde la celebración del contrato.
d) De tracto sucesivo: Su cumplimiento se prolonga necesariamente a través del
tiempo, lo que origina la realización o existencia de prestaciones de carácter
continuado por cada una de las partes.
e) Principal: existe independientemente y subsiste por sí solo. Pude incluir contrato
accesorios, como la fianza.
Figuras Afines:
gozar de ella; ii) el depósito es una contrato real y su existencia requiere de la entrega
de la cosa al depositario, en tanto que el arrendamiento es consensual; iii) el
depósito puede ser gratuito, en tanto que el arrendamiento es típicamente oneroso y
no se concibe un arrendamiento gratuito; iv) en el depósito, oneroso, es el
depositario, quien no tiene la propiedad, sino la guarda de la cosa, quien recibe la
remuneración en tanto en el arrendamiento, la renta la recibe el arrendador (quien
tiene la propiedad y permite el uso y goce de la cosa); y v) dada la conmutatividad del
arrendamiento, las obligaciones y responsabilidades del arrendatario, en cuanto a la
cosa objeto del contrato, son más extensas y rigurosas que las del depositario.
c) Comodato: Tanto el arrendatario, como el comodatario, tienen el uso de la cosa;
pero uno lo tiene en forma gratuita ( comodatario) y el otro, a base de una renta
(arrendatario). Además las diferencias entre estos contratos se notan al observar
que: i) el arrendamiento es un contrato consensual, en tanto que el comodato lo es
real, pues no puede existir dicho contrato si la cosa que es su objeto, no ha sido
entregada al comodatario; ii) el comodato otorga al comodatario un derecho personal,
intransferible, en tanto que el arrendatario puede subarrendar la cosa, salvo pacto en
contrario; y iii) el comodato únicamente otorga el uso de la cosa, en tanto que el
arrendamiento también incluye el goce y disfrute.
d) Usufructo: El usufructo en un derecho real por el cual un persona obtiene el uso y
goce de una cosa, en tanto que el arrendamiento otorga el uso y goce de la cosa,
como efecto de una relación contractual, no real. I) el usufructo puede originarse de o
resultar en un negocio jurídico gratuito u oneroso, en tanto que el arrendamiento
siempre es oneroso y conmutativo; ii) el usufructo puede derivar de un contrato o de
cualquier otro negocio jurídico, incluyendo herencia, donación, etc, en tanto que el
arrendamiento únicamente puede constituirse por contrato; iii) el usufructuario, como
titular de una derecho real, puede ejercer acciones reales, en caso de verse
perturbado el ejercicio de su derecho, en tanto que el arrendatario tiene a su
disposición únicamente acciones personales y de carácter posesorio; iv) el
usufructuario puede libremente disponer de sus derechos y aún dar la cosa objeto del
usufructo en arrendamiento, en tanto que el arrendatario no puede ceder sus
derechos en el contrato, sin contar con el consentimiento del arrendador.
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Elementos:
1) (Formales)Consentimiento: El consentimiento de las partes, no sólo debe
llenar todos los requisitos necesarios para que el negocio jurídico surta sus
efectos normales, sino además debe versar sobre a) la naturaleza del
contrato, b) la cosa objeto del contrato, c) el precio o la renta, d) el tiempo de
duración del contrato y e) el uso para el que se destina la cosa.
2) (Personales)Capacidad: (art. 1881 C.C.) puede dar bienes en arrendamiento,
el propietario que tenga capacidad para contratar, así como el que por ley o
pacto tenga esta facultad respecto de los bienes que administra. ( ver arts.
1690, 1884, 1793, 131, 1882, 716, 748, 1883, 498, 1884 del C.C. y 47 del C.
De C.)
3) (Reales): Por ser el arrendamiento un contrato conmutativo y bilateral, ambas
partes tienen obligación de realizar una prestación. (ver arts. 1880, 1125,
1576, C.C. arts. 30 dto. Ley 153-85 y 32 al 34 del Convenio Centroamericano
para la Protección de la Propiedad Industrial; arts 356 y 358, 363, 1898, 1899,
1929, 1645, 462, 1896, 1885, 1582, 1317 C.C.; 655, 664, 657 C de C.; 1934,
1907, 1538, C.C.).
1. Entregar la cosa al arrendatario de forma que este pueda usar y gozar de ella.
2. Conservar la cosa en estado de servir al arrendatario
3. Garantizar dicho uso
4. No mudar la forma de la cosa
Ver Art. 1897, 450, 1320, 1815, 1937, 1429, 1898, 1903, 1930, 1645, 1900, 1912, 1901,
1902, 1907, 1909, 1910, 1648, 1929, 1559, 1911, 1906, 1893, 1583, 1433. CC
Ver Art: 1429, 1930, 1904, 1384, 1391, 1330, 1912, 1914. CC
Subarrendamiento:
Del subarrendamiento nace una relación contractual nueva entre el subarrendador y el
subarrendatario, que aunque subordinada el contrato de arrendamiento es diferente de este.
Existen dos contratos, el de arrendamiento como fundamental y el de subarrendamiento que
se apoya y recibe su fuerza de primero, aunque posee substantividad propia, es un contrato
de arrendamiento con todas sus características pero hecho por el arrendatario.
Cesión de Derechos:
El arrendatario no puede ceder el contrato sin expreso conocimiento del arrendador.
Ver Art. 1890
Mejoras:
Barbero define las mejoras como las obras del arrendatario, que sin asumir una fisonomía
individual, confieren a la cosa un aumento de valor. Art. 1915. CC Autoriza al arrendatario a
realizar en la cosa arrendada, las mejorar que quiera gozar durante el arrendamiento y que
no alteren la forma de la cosa.
Clases de Mejoras:
Necesarias: Arts. 1901, 1902, 1915 CC
Mejoras Útiles y de Recreo: Tienden a aumentar el valor de la cosa y acrecientan, facilitan o
hacen más útil bella o cómoda la cosa arrendada
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Mejoras no Abonables: Serán las que realizar el arrendatario sin que exista pacto expreso o
tácito de abono de mejoras, o porque el contrato de arrendamiento terminó por vencimiento
de su plazo o por motivos imputables al arrendatario (Art. 1921, 1924 CC)
Mejoras Abonables: (Art. 1917, 1918, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927 CC)
Terminación:
Ver Art. 1928, 1929, 1930, 1939, 1940 CC
77. El comodato
Concepto
Manuel Osorio define el comodato como préstamo de uso, que es un contrato real
consistente en que una parte, el comodante, entrega a la otra, el comodatario, gratuitamente
alguna cosa no fungible, mueble o raíz con facultad de usarla y obligación de devolver la
misma cosa recibida. El contrato se perfecciona con la entrega de la cosa; el comodatario no
puede hacer de ella un uso distinto del pactado en el contrato, y a falta de convención
expresa, de aquel a que está destinada, según su naturaleza o costumbre del país.
El comodato es también conocido doctrinariamente como préstamo de uso mediante el que
una persona entrega a otra, gratuitamente, algún bien mueble no fungible o semoviente, para
que sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin y después lo devuelve. (Art. 1997, 454 CC)
Características
a) Contrato Real: Para que pueda hablarse de un verdadero contrato de comodato, es
esencial que además de haber convenido las partes en los elementos fundamentales
y accesorios del contrato, el comodatario halla recibido una cosa mueble no fungible
o un semoviente y en tanto la entrega no se realiza, no existe el contrato (Art. 1588
CC)
b) Gratuidad: Es la esencia del comodato, que el comodatario no asume, ni puede
asumir obligación o contraprestación alguna a favor del comodante para el uso de la
cosa.
c) Tranfiere el uso temporal: El comodato unicamente traslada el uso de la cosa al
comodatario, para que se sirva de ella, para un fin determinado y por cierto tiempo.
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Elementos:
Elementos Personales: Art. 1958, 1693 CC. (Comodante, Comodatario)
Elementos Reales: El objeto del comodato deben ser cosas muebles no fungibles o
semovientes. (Arts. 454, 455, 1957 CC.)
Elementos Formales: Art. 1574 al 1578 CC.
Plazo y Destino: Art. 1457, señala dos elementos esenciales del mismo, uno su
temporalidad, y otro el fin del contrato.
Comodante:
La principal obligación del comodante es la entrega de la cosa al comodatario, antes de la
celebración del contrato o simultáneamente con ella. (Art. 1810, 1450 CC).
Asimismo el comodante, asume la obligación de no obstaculizar o impedir el uso de la cosa
al comodatario (obligación de no hacer). El comodante debe pagar los gastos extraordinarios
e indispensables que hubiere hecho el comodatario para la conservación de la cosa ( art.
1962). El comodante asume los riesgos de la cosa: (Principio res perito domino) es el
comodante quien asume la pérdida, si la cosa es destruida o dañada por actos no imputables
al comodatario (art. 1965 C.C.).
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Entre los derechos del comodante está la restitución de la cosa (art. 1957, 1960, 1968,
1970), tiene derecho al reembolso de responsabilidades civiles causadas por el comodatario.
Comodatario:
El comodatario tiene el derecho de uso de la cosa (art. 1964)
El comodatario tiene la obligación de cuidar la cosa, emplear la cosa e el uso señalado por
us naturaleza o por el pacto; siendo responsable de su pérdida o deterioro proveniente del
abuso, aun por caso fortuito, hacer los gastos ordinarios que exija la cosa mientras dure el
comodato, devolver la cosa en el término estipulado o después del uso determinado en el
contrato, sin más deterioro que el proveniente del uso ordinario de ella.
Terminación:
Art. 1963 y 1964 C.C. La doctrina señala, además de las causales generales de terminación
de los contratos (nulidad, resolución, etc), otras causas de resolución del comodato, como
serían la destrucción o pérdida de la cosa y la muerte del comodatario.
78.- El depósito.
Concepto: Contrato en virtud del cual una persona (depositario) reciba de otra
(depositante) una cosa, con la obligación de conservarla y restituirla. El contrato de depósito
es real, pues se perfecciona mediante la entrega de la cosa; unilateral, en cuanto de él
surgen obligaciones sólo para el depositario, salvo los casos excepcionales de depósito
oneroso, que algunas legislaciones, no reconocen.
Art. 1974 = Por el contrato de depósito, una persona recibe de otra alguna cosa para su
guarda y conservación, con la obligación de devolverla cuando la pida al depositante o la
persona a cuyo favor se hizo o cuando la ordene el juez.
Sánchez Medal define el contrato de depósito como el contrato por el que el depositario se
obliga hacia el depositante a recibir una cosa mueble o inmueble que aquél lo confía y a
guardarla para restituirla individualmente cuando la pida el depositante.
Características:
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Contrato Real: Art. 1974, para que se perfecciones el contrato de depósito, es necesario que
una persona haya recibido de otra una cosa para su custodia, guarda y retribución, por lo
que se concluye que el depósito es un contrato real que se perfecciona con la entrega de la
cosa (art. 1588 C.C.)
(ver arts. 1810 y 1975 C.C.)
Contrato Oneroso: El depositario tiene derecho a exigir remuneración por el depósito, salvo
pacto en contrario (art. 1977 C.C.). En esa virtud, el depósito es normalmente un contrato
oneroso, aunque excepcionalmente, existiendo pacto expreso entre las partes, puede serlo
gratuito.
La onerosidad ordinaria del depósito es consecuencia de la mercantilización del Derecho
Civil y del hecho de que cada vez son menos comunes los depósitos civiles y se utilizan con
mayor frecuencia los depósitos mercantiles que son fundamentalmente onerosos.
Clases de Depósitos
Depósito Voluntario o Contractual: Es el que se origina de la voluntad libre de las partes y
en donde el depositante entrega voluntariamente la cosa al depositario. Es el verdadero
contrato de depósito. El depósito voluntario o contractual se puede presentar de dos formas:
depósito regular y el depósito irregular.
Depósito Regular: Se constituye mediante la entrega de cosas individualizadas y el
depositario únicamente tiene la tenencia, de las cosas, no puede usar, ni disponer de ellas y
está obligado a devolver exactamente las mismas cosas que recibió.
Depósito Irregular: Se caracteriza porque se entregan al depositario dinero o cosas
fungibles no individualizadas, cuya propiedad adquiere el depositario o receptor, quien
asume la obligación de restituir otro tanto de la misma especia y calidad. No es la
fungibilidad de las cosas lo que genera el depósito irregular, sino el hecho de que las mismas
no han sido individualizadas, ya que si las cosas se identifican, estamos frentes a un
depósito regular.
Depósito Judicial o Secuestro: Es aquel que se crea en virtud de una resolución judicial y
el depositario retiene, custodia y entrega la cosa, de acuerdo con las instrucciones que le da
el juez. (art. 529 CPCyM = el secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de la
cosa de manos del deudor, para ser entregada en depósito a un particular o a una institución
legalmente reconocida.
(ver arts. 1997 y 1998 C.C.)
Elementos:
Elementos Personales: El contrato de depósito requiere del consentimiento de dos
personas: el depositante y depositario, quienes deben tener capacidad legal y expresar su
voluntad sin vicios.
Elementos Reales: Art. 1974 C.C. se limita a señalar que mediante el depósito una persona
recibe de otra alguna cosa para su guarda y custodia, sin mencionar si esa cosa debe tener
alguna característica o ser de tipo especial. La norma anterior puede ser ampliamente
interpretada en el sentido que: a) la obligación de depositario es devolverla lo que implica
que debe restituir precisamente el mismo bien que fue depositado y ello impide que los
bienes fungibles no puedan ser objeto de depósito regular, a menos que se individualice e
identifiquen; b) dada la finalidad del contrato, también se elimina la posibilidad de depósito de
los bienes incorporales, pues éstos no pueden ser poseídos físicamente y las obligaciones
del depositante no podrían cumplirse correctamente en cuanto a éstos; c) el art. 1999 C.C.,
declara nulo el depósito de dinero constituido en persona no autorizada por la ley, salvo
prueba en contrario.
Terminación:
a) Por la entrega de la cosa del depositante, en cuanto éste lo requiere (art. 1994 C.C.)
b) Muerte o incapacidad del depositario (art. 1990 C.C.)
c) El depósito judicial (secuestro) termina por resolución judicial que así lo declare (arts.
1997 y 1998 C.C.)
d) Finalmente, la pérdida de la cosa depositada también termina el depósito, aunque de
ello puede nacer responsabilidad extracontractual del depositario (art. 1983 C.C.),
quien se exoneraría de ella probando que la cosa fue destruida por caso fortuito o
fuerza mayor.
Puig Brutau, define el contrato de ejecución de obras como aquel por el cual una de las
partes, llamada contratista, empresario o artífice, se obliga frente a otra, llamada principal o
comitente, a la producción de un determinado resultado con su actividad independiente, a
cambio de un precio cierto.
Características:
a) Contrato de prestación de servicios: en el sentido de que el empresario debe realizar
la obra y cumplir la obligación asumida en forma personal y sólo en caso de que
estuviere autorizado, puede delegar la ejecución material en un tercero, aunque ello
no le exime de su responsabilidad de supervisar la ejecución de la obra y responder
por la misma.
b) Contrato independiente: El contratista cumple sus obligaciones y realiza la obra con
independencia, pues no está sujeto a la dirección continuada, ni es dependiente del
principal.
c) Bilateral: pues genera obligaciones recíprocas par ambas partes: realizar la obra y
pagar el precio (art 1587 C.C.)
d) Oneroso: pues en el mismo se estipulan gravámenes y provechos que afectan a las
dos partes (art. 1590 C.C.)
e) Conmutativo: pues generalmente las prestaciones que se deben las partes son
determinadas o determinables desde que se celebra el contrato. Pudiera en casos
muy especiales ser aleatorio, si la prestación de una de las partes depende de un
acontecimiento incierto que determine la ganancia o pérdida (art. 1591 C.C.)
f) De tracto sucesivo: pues no es de ejecución instantánea, sino genera la obligación
del contratista a realizar una obra y obtener un resultado que no puede cumplirse en
un solo acto, sino requiere de un plazo.
g) Principal: pues subsiste por sí mismo y su existencia y validez no depende de otro
(art. 1589 C.C.)
h) Intuitu personae: normalmente se celebra en consideración de la habilidad, técnica,
conocimientos o aptitudes personales del contratista, lo que resulta en su
instrasferibilidad y en que el fallecimiento del empresario sea causal de terminación
del contrato (art. 2018 C.C.).
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Elementos:
Elementos Personales: Contratista = quien ejecuta la obra, contratante o comitente o
dueño = quien contrata la ejecución de la obra.
Elementos Reales: el contenido de la obra y el pago de la prestación de la misma.
1) Prestación del Contratista: La prestación y objeto indirecto del contrato, desde
el lado del contratista, es la obra y ésta puede ser mueble o inmueble,
corpórea o incorpórea, material o intelectual, grande o ínfima. El contratista
es responsable por la calidad de los materiales que utilizados en la obra y de
verificar que los que le suministre el propietario sea adecuados y corre con el
riesgo de la obra.
2) Prestación del Comitente: El comisario tiene la obligación de pagar al
contratista un precio por la obra que éste se ha obligado a producir (art. 2001
C.C.)
3) Precio alzado: Las partes establecen al momento de la celebración del
contrato, un precio total, fijo e inalterable (art. 2007 CC)
e) El patrono responde ante terceros por los hechos de sus trabajadores (art. 1663 C.C.)
en tanto que en el contrato de obra, es el contratista el que responde por los daños
que la ejecución de la obra pueda causar a terceros (art. 20212 C.C.
f) En el contrato de trabajo la remuneración del trabajador normalmente se ajusta en
relación al tiempo, en tanto que en el contrato de obra, el pago se hace en
consideración al resultado.
Modalidades Especiales:
El uso del sistema de licitación para seleccionar un contratista, es muy común en aquellos
casos en que las cualidades personales de éste, no son fundamentales y, principalmente, en
la ejecución de obra públicas. (art. 2002) regula la obligaciones del propietario en el caso se
invite a varias personas a formular sus ofertas para hacer planos, diseños o presupuestos de
una obra, para escoger así al que parezca mejor, señalándose que el propietario no tiene
obligación de pagar honorarios a todos los que participen, salvo ofrecimiento o convenio en
contrario, y de conformidad con el art. 1636 C.C. quien gane la licitación tiene derecho a ser
recompensado.
Terminación:
a) Separación o Desistimiento del Propietario: (art. 2011 C.C.)
b) Muerte del Contratista (art. 2019 C.C.)
c) Imposibilidad del Contratista (art. 2019)
d) Indeterminación de la obra (art. 2024 C.C.)
Características:
Bilateral: pues ambas partes se obligan recíprocamente. El profesional asume la obligación
de prestar sus servicios y el cliente, la de pagar los honorarios correspondientes (art. 1587
C.C.)
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Consensual: basta el consentimiento de las partes para que el contrato se perfecciones (art.
1588 C.C.). El cumplimiento de las prestaciones de las partes, no es condición de validez o
existencia del contrato, sino el contrato nace y existe por el mero hecho de que cada parte
asuma la obligación de vincularse y cumplir su prestación.
Oneroso: Se estipulan provechos y gravámenes recíprocos o en otras palabras, ambas
partes obtienen provechos de cumplimiento del contrato (art. 1590 C.C.)
Conmutativo: normalmente las prestaciones de las partes son ciertas desde que se celebra
el contrato, de modo que ellas pueden apreciar el beneficio o la pérdida derivada del mismo
(art. 1591 C.C.). Sin embargo, si la remuneración del profesional, mediante convenio
expreso, se sujeta al resultado del asunto pacto de quota litis, el contrato sería aleatorio,
pues la prestación debida al profesional, depende de un acontecimiento incierto.
Intuito personae: El profesional es elegido por el cliente por sus cualidades personales, por
lo cual no puede delegar su cargo y el contrato termina por muerte o incapacidad del
profesional.
De tracto sucesivo: No agota la finalidad que persiguen las partes con su simple celebración,
sino que es un medio para obtener los resultados que en definitiva pretenden las partes y las
obligaciones que genera.
Principal: la existencia y validez del contrato no depende de la existencia o validez de otro
contrato (1589 C.C.).
Elementos:
Elemento Personal: el profesional y el cliente
Elementos Reales: El servicio Profesional, es el trabajo realizado y el Honorario, que es la
remuneración a que el profesional tiene derecho, por la prestación del servicio al cliente. (art.
2027, 2028 C.C.)
Elementos Formales: Es consensual, opuesto a solemne o forma y se rige en
consecuencia, por las normas generales de contratación (art. 1574 a 1578 C.C.)
Terminación
a) Renuncia del Profesional: (art. 2034 C.C.)
b) Derecho de Revocar o Desistir: (art. 2035 CC)
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Jaime Santos Briz, señala que del contrato de fianza derivan tres consecuencias distintas:
a) el fiador contrae una deuda
b) la fianza crea una obligación autónoma del fiador frente al acreedor, que no implica
que aquél asuma la obligación principal o que coparticipe de ella, aunque si es
obligación dependiente de la principal.
c) La fianza es una contrato entre fiador y acreedor, respecto del que el deudor es un
tercero, es decir, la fianza es válida con carácter abstracto.
Características:
a) Consensual y solemne: el contrato nace del consentimiento de las partes, sin que se
requiera la entrega de cosa alguna; pero no basta que el fiador exprese su voluntad de
asumir la obligación, para que exista el contrato, sino que para su validez, se requiere
que conste por escrito 8arts. 1577, 2100 y 2101 CC).
b) Gratuito u oneroso: el fiador puede estipular con el deudor una remuneración por el
servicio que presta (art. 2100 CC)
c) Unilateral o Bilateral: es unilateral en cuando crea una obligación únicamente para el
fiador, pero también puede ser bilateral si lleva consigo una contraprestación del
acreedor. La unilateralidad del contrato de fianza es evidente si se tiene en cuenta que,
normalmente, de él nacen únicamente obligaciones a cargo del fiador, salvo que por
parte del acreedor se asumieren ante el fiador obligaciones “recíprocas” (art. 1587 CC)
d) Accesorio: su objeto es el cumplimiento de otra obligación (art. 1589 CC)
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Elementos:
Elementos Personales: deudor, fiador y acreedor
Fiador: debe tener la capacidad necesaria para obligarse, ya que nunca adquiere por ello
derechos, sino únicamente obligaciones.
Acreedor y Deudor: (art. 2114 CC.) Aunque no exista una relación contractual entre el
fiador y el deudor, aquel tiene derechos en contra del deudor para que le garantice las
resultas de la fianza: a) si el deudor está por ausentarse de la República; b) si el deudor ha
sufrido menoscabo en sus bienes, de modo que se halle en riesgo de insolvencia; c) si
hubiere temor justificado de que el deudor oculte o dilapide sus bienes; d) cuando el deudor
se haya obligado a obtener el relevo de la fianza dentro de cierto plazo y éste haya vencido
(art. 2107CC.).
Elementos Reales:
Obligaciones que pueden ser garantizadas con fianza: (art. 2104, 1309). Es esencial para la
existencia de la fianza, que la obligación a garantizarse sea válida. Por ello, la fianza
constituida para garantizar una obligación anulable, es válida y surte todos sus efectos, hasta
el momento en que se declara su nulidad; pero al declararse la nulidad de la obligación, se
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extinguiría automáticamente la fianza. Sin embargo, los vicios del consentimiento de donde
derivaría la anulabilidad del contrato, generan acciones y excepciones personales oponibles
por el deudor principal (error, dolo violencia, simulación), de las cuales puede valerse el
fiador al serle requerido el pago por el acreedor y la renuncia que de tales acciones o
excepciones hiciere el deudor, sea expresamente o mediante ratificación de las obligaciones.
Pueden ser garantizadas con fianza, toda clase de obligaciones, cualquiera sea cu contenido
(dar, de hacer o de no hacer) y fuente (contrato, hecho ilícito, ley o disposición judicial),
aunque lo normal es que la fianza garantice el pago de una suma de dinero.
Amplitud de la garantía: Art. 2102 CC.
Clases de Fianza
a) Por el tipo de responsabilidad del fiador, frente al acreedor puede haber fianza
simple o fianza solidaria. Fianza simple, el fiador goza plenamente del beneficio de
excusión y, si existieren varios fiadores obligados en forma simple ante el acreedor, se
aplicarían además las normas de la mancomunidad simple y cada uno de ellos sólo
sería responsable por una parte alícuota de la obligación principal y cada parte
constituye una deuda separado (art. 1348CC). La fianza solidaria excluye la
subsidiariedad y el acreedor puede dirigirse contra el fiador, sin previa excusión de los
bienes del deudor y si la fianza se ha prestado en forma mancomunadamente solidaria
entre fiadores solidarios, el acreedor puede exigir a cada uno de ellos el pago de la
totalidad de la obligación a cargo del deudor. La fianza solidaria no convierte al fiador en
deudor, pues con excepción de la eliminación de la subsidiariedad y del beneficio de
excusión, en todo lo demás, la fianza solidaria queda sujeta a las reglas de la fianza
simple. (arts. 2,105, 2110 CC)
b) Por su origen, la fianza puede ser convencional, judicial o legal: Es fianza
convencional la que nace de un contrato y se rige exclusivamente por las normas del
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Terminación:
Contrato aleatorio en el que una parte cede a otra una suma o capital con la obligación, por
parte del cesionario, de pagar al cedente, o a otra persona por éste designada, una pensión
periódica durante toda la vida del beneficiario.
Art. 2121 CC. = Por el contrato aleatorio de renta vitalicia, una persona transmite el dominio
de determinados bienes a otra que se obliga, a cambio a pagar periódicamente una pensión
durante la vida del rentista. El rentista puede ser el que transfiere la propiedad de los bienes
o un tercero designado por éste en el contrato. La renta vitalicia puede también constituirse
a título gratuito.
Lacruz Berdejo, Sancho Rebullida, Luna Serrano, Delgado Echeverría y Rivero Hernández,
señalan que la renta vitalicia representa una relación de obligación en virtud de la cual un
sujeto, deudor, viene obligado a entregar a otro, persona natural, pensionista, una cantidad
periódica durante la vida de éste o teniendo como límite la vida de otra persona natural.
Características:
Elementos
Elemento Personal: En el contrato de renta vitalicia y en las relaciones derivadas del
mismo, pueden intervenir cuatro sujetos: i) el contratante de la renta; ii) el deudor de la
renta; iii) el rentista, y iv) la persona sobre cuya cabeza se contrata la renta. (ver arts. 2,126,
2121, 2125, 1693, 1692, 1860 C.C.)
Elemento Material: Como contrato bilateral, la renta vitalicia comprende dos prestaciones:
i) el capital que transfiere por el contratante al deudor de la renta y ii) la renta que éste se
obliga a pagar al rentista, durante toda la vida de éste. (ver arts. 2121, 2122, 2132, 1398,
1428 CC)
Elemento Formal: para la validez del contrato, es necesario que se otorgue en escritura
pública, por lo que este contrato tiene la calidad de solemne de conformidad con el art. 1577
y 2122 CC.
Terminación:
a) muerte del rentista: (art. 2130, 2135, 2123 CC)
b) Rescisión por incumplimiento del deudor: (art. 2128, 2129, 2130 CC)
c) Caso especial de nulidad (art 2124 CC) si el rentista falleciere antes de que se formalice
el contrato, ello es una causal especial de nulidad.
d) Muerte del rentista antes que el testador o donante (art. 2133 CC)
e) Ingratitud (art. 2136 CC)
f) Renuncia: (art. 2134 CC)
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84.- La Transacción.
Art. 2151 CC define la transacción como un contrato por el cual las partes, mediante
concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto litigioso, evitan el pleito que
podría promoverse o terminan el que está principiado.
Ruggiero ruiz Serramalera, Santos Briz, consideran como elementos esenciales del contrato:
a) Presupuesto: que exista una relación jurídica controvertida previamente constituida
entre los interesados, consistente en la disputa o incertidumbre sobre la pertenencia,
contenido o extensión de un determinado derecho patrimonial.
b) Fin: la voluntad de poner término al conflicto planteado en base a la actuación
privada de las partes que impide la iniciación o el desarrollo del proceso judicial.
c) Medio: la promesa de un sacrificio recíproco, por el que ambos interesados sufren
una pérdida patrimonial, que puede ser igual, equivalente o de valor distinto.
Características:
a) El contrato de transacción es consensual, oneroso, bilateral y principal y puede ser
traslativo de dominio.
b) Consensual: porque se perfecciona por el mero consentimiento de las partes.
c) Oneroso, porque es de su esencia que se estipulen provechos o gravámenes recíprocos
entre las partes.
d) Bilateral: en consecuencia del hecho de que ambas partes asumen obligaciones
recíprocas
e) Principal: su existencia no depende de otro y por el contrario, subsiste por sí solo.
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f) Traslativo de dominio: únicamente en el caso de que una de las partes dé a la otra, una
cosa que no sea objeto de la disputa (art. 2157 CC), en ese caso, aquella estará
transmitiendo a título oneroso el dominio de esa cosa a la otra y asumiendo frente a ella
todas la obligaciones inherentes a ese tipo de contratos (saneamiento de ley).
Clases:
a) Judicial o Extrajudicial: Será extrajudicial, la transacción que se celebra en
escritura pública o en documento privado con legalización notarial y judicial la que
consta en petición escrita dirigida al juez, con las firmas de las partes legalizadas por
notario, o en acta judicial. Será judicial según el art. 97 CPCyM
b) Total y Parcial: La transacción será total cuando resuelva todos los asuntos o punto
controvertidos y parcial, cuando se refiere únicamente a alguno o algunos de ellos
(arts. 2153 CC)
Elementos:
Elemento Personal: Para que pueda celebrarse transacción, se requiere de dos partes que
tienen derechos o intereses en conflicto. Cada una de esas partes puede estar formada por
uno o más individuos o personas jurídicas (listisconsorcio) (art. 2152 C.C.) transigere est
alienare = transigir es enajenar.
Elemento material: una relación jurídica incierta o res dubia; la base firme de la transacción
o caput non controversum; las concesiones recíprocas (ver arts 2152, 2158, 2163, 2164,
2166 CC.)
Elemento formal: no es un contrato solemne ( art. 2169)
85.- Compromiso:
Ripert y Boulanger lo definen como “convención por la que dos personas que tienen un litigio
entre sí convienen en remitirse a la apreciación de un tercero para su solución”.
Barbero: “contrato por el que dos partes convienen en que una controversia surgida entre
ellos sea decidida por árbitros”.
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CARACTERÍSTICAS.
A. BILATERAL, pues ambas partes quedan obligadas recíprocamente a acatar el laudo
que dicte el tribunal arbitral.
B. CONSENSUAL, porque nace del consentimiento de las partes.
C. PRINCIPAL, ya que subsiste por sí solo y contiene todos los elementos necesarios
para su cumplimiento y ejecución ( arto. 1589 cc.)
ELEMENTOS.
a. ELEMENTOS PERSONALES. Las partes que intervienen en el contrato de
compromiso son los comprometientes. De los que se requiere tengan plena
capacidad de ejercicio.
b. ELEMENTO MATERIAL. El objeto del contrato de compromiso es integrar y
constituir un tribunal especial que conozca del litigio que existe entre las
partes y emita un fallo que éstas están obligadas a acatar.
En cuanto a la materia que será sometida a arbitraje, ha de ser de la libre disposición de
las partes y ha de existir respecto de ella una efectiva controversia, que debe ser
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FORMALIZACIÓN JUDICIAL.
La formalización judicial del compromiso se rige por un procedimiento especial y expedito,
que tiene por objeto lograr la designación de los árbitros, definir el objeto o litigio objeto del
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arbitraje y los procedimientos a seguir por los árbitros. Esto se encuentra regulado en el
capítulo III (arts. Del 13 al 20) de la Ley de Arbitraje.
En el arbitraje de equidad “ex aequo et bono” también llamado amigable composición, los
árbitros no se encuentran obligados a decidir en base a las normas de derecho, sino que
pueden hacerlo “en conciencia o según su leal saber y entender. El tribunal arbitral
compuesto de amigables componedores decidirá conforme a la equidad sólo si las partes
han autorizado expresamente a hacerlo así. (arto. 37 de la Ley de Arbitraje).
EFECTOS.
-Del contrato de compromiso nace, para las partes, la obligación positiva de respetar y
cumplir la decisión que los árbitros hayan emitido, llevando a cabo todos los actos que el
laudo le haya señalado y otra negativa, de no plantear litigio sobre la misma cuestión, ante
los tribunales ordinarios.
-El acuerdo arbitral obliga a las partes a respetar lo estipulado.
-Impedirá a los Jueces y tribunales conocer de las acciones originadas por controversias
sometidas al proceso arbitral, siempre que la parte interesada lo invoque mediante la
excepción de incompetencia.
-Cuando el demandado omita interponer la excepción de incompetencia se entenderá que
renuncia al arbitraje y se tiene por prorrogada la competencia de los tribunales.
Por el contrato de compromiso el art. 2170 indica que el contrato de compromiso las partes
se someten sus controversias a la decisión de árbitros, concepto éste que concuerda con los
de tratadistas como Barbero: “ contrato por el que dos partes convienen en que una
controversia surgida entre ellos sea decidida por árbitros.
Alvadalejo “ acuerdo por el que las partes establecen que una controversia entre ellas, sea
resuelta por uno o más terceros, comprometiéndose a acatar su decisión.
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a) debe existir una controversia o litigio entre las partes, que no hay sido definitivamente
resuelta. En ese sentido, si la controversia no ha nacido o si ha sido ya resuelta
mediante sentencia ejecutoriada, transacción o cualquier acto que le dé fin.
b) El fin elemental y fundamental del contrato de compromiso es sustraer de la justicia
común y excluir de la intervención de los tribunales, la resolución de la controversia o
litigio y confiarla a uno o más terceros.
c) El contrato de compromiso es el medio o instrumento para establecer
contractualmente el arbitraje, como la institución procesal por la que una o más
personas dan solución a un conflicto.
Características:
a) bilateral: pues ambas partes quedan obligadas recíprocamente a acatar y cumplir el
laudo que dicte el tribunal arbitral.
b) Solemne: porque debe otorgarse en escritura pública (art. 272 CPCYM)
c) Principal: a diferencia de la cláusula compromisoria que puede ser accesoria de un
contrato principal, el compromiso es siempre principal, ya que subsiste por sí solo y
contiene todos los elementos necesarios para su cumplimiento y ejecución (art. 1589
CC).
Elementos:
Elementos Personales: Las personas que intervienen en el contrato de compromiso son
los compromitentes.
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