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ASESORIA JURIDICA & SOLUCIONES LEGALES

Licda. Aracely Morales


Abogada y Notaria
Tels. 54903905 - 55299666

Área Privada Sustantiva


Derecho Civil

1.- CONCEPTOS GENERALES DE DERECHO CIVIL

La palabra Derecho viene de la palabra latina directum, participio pasado del verbo dirigere,
compuesto de la voz rego, que significa regir, gobernar y de la preposición “de”, que refuerza
el sentido y la significación. De acuerdo con esta etimología, Derecho es lo directo, lo rígido,
lo recto. Según Geny, Derecho es el conjunto de reglas a las cuales está sometida la
conducta exterior del hombre en sus relaciones son sus semejantes, bajo la inspiración de la
idea natural de justicia.

Concepto: Conjunto de doctrinas y normas jurídicas que estudian a la persona como sujeto
de derecho, las relaciones de la familia y sus bienes. ( ius civile = derecho de la ciudad / ius
gentium = derecho de un pueblo).
Para el tratadista Manuel Albdalejo el Derecho Civil es el Derecho Privado general que
regula las relaciones más comunes de la vida humana. Por su parte, Julian Bonnecase lo
define como la “rama del derecho privado que determina la personalidad, regula las
relaciones de familia y la estructura de las obligaciones y la forma de apropiación de bienes.

Derecho Civil con Relación al Derecho Privado y Público:


Diversas teorías han tratado de explicar la diferencia fundamental que origina esta
clasificación del Derecho Público y Privado. Algunos autores ven en el derecho Público las
normas de organización de la sociedad y en el Derecho Privado normas de conducta de los
individuos que la integran.

Son varias las diferencias existentes entre el Derecho Público y el Derecho Privado entre las
cuales se mencionan:
Derecho Público: Es fundamentalmente irrenunciable, imperativo, la interpretación es
estricta, las facultades deben ser establecidas expresamente. El derecho Público según la
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Teoría de los fines que persigue la norma y los sujetos a que se refiere, son aquellas normas
que tienen por sujeto al Estado y regulan las relaciones políticas, y Derecho Privado aquellas
normas que tiene por sujeto al individuo y regulan la actividad privada de ellos. Pero para
Ruggiero, al lado del Estado existen otros agregados políticos menores y, contratio sensu, el
Estado puede obrar como un particular cualquiera. Además, no solamente las personas
investidas del ius imperii pertenecen a la esfera del Derecho Público, sino que en éste entran
también los individuos singulares en cuanto participan con determinados poderes en el
ejercicio de la soberanía, en este sentido se habla de derechos públicos subjetivos.

Derecho Privado: En el Derecho Privado los individuos pueden o no ejercitar las facultades
que les corresponde, también priva el principio de la autonomía de la voluntad, la
interpretación los individuos están facultados para hacer todo aquello que la ley no les
prohíbe

El Derecho Civil ha sido considerado como Derecho Privado General y Común. Se dice que
el Derecho Civil es general porque rige las relaciones jurídicas generales y ordinarias del ser
humano en cuanto a tal, con abstracción de cualesquiera otras circunstancias: raza,
nacionalidad, profesión, sexo, etc.
Por otro lado, el Derecho Civil se considera común, porque norma todas las relaciones
jurídicas privadas de los hombres, que no están regidas por una rama especial; y porque sus
normas y principios se proyectan en las demás ramas del Derecho, cuando ellas no
aparecen inspiradas por principio o preceptos propios o particulares, es decir, que con
relación al Derecho Civil las demás ramas del Derecho Privado son normas de excepción,
pues cuando el Derecho Especial carece de alguna regulación propia, entonces se aplican
las normas generales del Derecho Civil, que es el Derecho Común por excelencia.

Combinado el criterio de la posición y carácter con que los sujetos intervienen en la relación
jurídica, con el de los fines que persigue la norma, el derecho Público comprende
fundamentalmente todas aquellas normas regulan la estructura y funcionamiento del Estado
(derecho constitucional, administrativo), o la función de tutela o garantía que el Estado presta
al orden jurídico (derecho penal), ordenando las formas y modos de realizar la protección
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jurídica (derecho procesal). Por lo tanto, el Derecho Privado abarca en esencia la regulación
de las relaciones patrimoniales de las personas colocadas en condiciones de paridad (sean
entes públicos o individuales), la tutela de los bienes ideales que a la persona pertenecen, o
la posición familiar de ésta. El derecho privado incluye no sólo el derecho civil, sino también
el derecho mercantil.

Para concluir el derecho público es el conjunto de normas orientadas hacia el interés


general, que regulan la organización y la actividad del Estado y de los demás entes políticos
menores; o disciplinan las relaciones entre los particulares y las organizaciones políticas.
Derecho Privado es, por el contrario, el conjunto de normas orientadas hacia el interés
particular, con gran trascendencia de las voluntades humanas, que regulan la relación de los
particulares entre sí o las relaciones entre éstos y el Estado o las demás organizaciones, con
tal que ésta no ejerza en la relación funciones de poder político o soberano.

Derecho Civil con Relación al Derecho Subjetivo y Objetivo:


El derecho es un vocablo de significación compleja, para su mejor comprensión se divide en
tres acepciones importantes:

 Derecho Abstracto: Se entiende por la propia justicia, la equidad. El hombre,


como ser sociable, encuentra en sus relaciones los recursos o medios
indispensables para cumplir su misión, de ello surge la necesidad del empleo de
la fuerza para mantener las relaciones equitativas o imperio del Derecho.

 Derecho Objetivo: (norma agenda) Conjunto de preceptos legales a que el


hombre debe ajustar su conducta en el seno de determinada sociedad. Conjunto
de normas jurídicas que forman el ordenamiento jurídico vigente.
Los tratadistas definen el Derecho Objetivo como el conjunto de preceptos que disciplinan
imperiosamente la actividad humana para encauzar la conducta del hombre hacia el bien.
Por su parte Ruggiero da una definición más acertada sobre el Derecho Objetivo,
definiéndolo como “el conjunto de las reglas impuestas a los particulares en sus relaciones
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externas con carácter de universalidad, emanadas de los órganos competentes y obligatorias


mediante la coacción.”

 Derecho Subjetivo: ( Facultas Agendi) Las facultades que dichas normas


conceden y garantizan a los individuos sometidos a ellas. Conjunto de facultades
que corresponden al individuo y que éste puede ejercitar par hacer efectivas las
potestades jurídicas que las normas legales le reconocen.
Castan Tobeñas, define al Derecho Subjetivo como la facultad reconocida y garantizada a
una persona por el ordenamiento jurídico. Para él esta facultad, tiene dos facetas: I. La
posibilidad de hacer o de querer, conforme al imperativo y dentro de sus límites, que puede
llamarse elemento interno. II. Constituido por la imposibilidad de todo impedimento ajeno y
por la posibilidad correspondiente de reaccionar contra éste.
Se da una posibilidad de exigir de otros el respeto, elemento al cual se le puede denominar
como el elemento externo.

Derecho Civil y su Campo de Aplicación:


El derecho civil está integrado de las normas fundamentales de la Personalidad, la Familia y
el Patrimonio. Las reglas sobre la personalidad se refieren a la persona en sí y no a sus
relaciones con los demás; regulan la existencia y capacidad de las personas físicas o
individuales y de las personas jurídicas.
Las normas sobre familia rigen la organización de ésta, los derechos y deberes que surgen
del parentesco, matrimonio, paternidad y filiación matrimonial, de la adopción, de la patria
potestad, de los alimentos entre los parientes, de la tutela, del patrimonio familiar, etc.
Las reglas sobre el patrimonio (conjunto de derechos y obligaciones estimables en dinero)
disciplinan o concerniente a los derechos reales, los derechos personales, los derechos
sucesorios por causa de muerte, etc.

Ámbito de Derecho Civil Guatemalteco:


Comprende los siguientes campos:
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A) Derecho de la Personalidad
Persona Individual o física:
Existencia
Duración
Atributos: Nombre, estado y capacidad
Domicilio
Ausencia

Persona Jurídica o colectiva:


Los mismos caracteres de la persona individual, con excepción de la ausencia

B) Derecho de la Familia

Matrimonio
Unión de Hecho
Patria Potestad
Parentesco
Alimentos
Filiación
Adopción
Tutela
Patrimonio Familiar
Derecho Registral Civil o simplemente Registro Civil

C) Derecho Patrimonial

Los bienes y demás derechos reales


La sucesión Hereditaria: Testamentaria e Intestada o Legal
Registro de la Propiedad
Derecho de Obligaciones
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Obligaciones
Contratos en particular

Están regulados en el Código Civil = Decreto Ley 106 entró en vigencia el 1 de julio de 1964, cual se
divide en 5 libros:

Libro I De las Personas y la Familia arts. 1 al 441


Libro II De los bienes de la propiedad y demás Derechos Reales arts. 442 al 916
Libro III De la Sucesión Hereditaria arts. 917 al 1,123
Libro IV Del Registro de la Propiedad arts. 1,124 al 1,250
Libro V De las Obligaciones:
De las obligaciones en general arts. 1251 al 1673
De los Contratos en Particular arts. 1674 al 2,180

2.- LA PERSONA

Definición:
Todo ser capaz de adquirir o ejercer derechos y contraer obligaciones. Todo ser humano,
distinto de los demás seres vivos, por sus atribuciones intelectuales y morales. El tratadista
Puig Peña ha definido la persona como “todo ser o entidad susceptible de figurar como
término subjetivo en una relación jurídica”. El citado autor entiende por relación jurídica “toda
relación de vida, reconocida y sancionada por el Derecho”.
Para Manuel Osorio, persona es todo ser o entidad capaz de derechos y obligaciones,
aunque no tenga existencia individual física, como las corporaciones, asociaciones,
sociedades y fundaciones. Se advierte que el concepto de todas estas definiciones resulta
sumamente amplio, porque no se circunscribe a las personas como individuos de la especie
humana, sino que incluye también a las entidades que, sin tener esa condición pueden estar
afectadas de obligaciones y derechos. Las primeras son llamadas personas físicas,
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naturales, individuales o de existencia física, y las segundas son llamadas jurídicas y también
morales e ideales, son las que se encuentran formadas por determinación de la ley.

Etimología:
Persona es una vocablo integrado del verbo latino sonare, sonar, y del prefijo pero, que le
acentúa. En los albores del teatro griego personas eran las mascaras utilizadas en las
representaciones. Prestaban un doble oficio: reconocer o distinguir a los actores y amplificar
el sonido de la voz de los mismos. Con el transcurso del tiempo de operó el fenómeno
idiomático del olvido del sentido etimológico, hasta aplicarse tal término (persona) a los seres
o miembros de la humanidad, amén de las connotaciones jurídicas, gramatical o de otra
índole que también tiene o puede tener.
En el lenguaje jurídico se llama persona a todo ser capaz de derechos y obligaciones. El
término persona es más amplio que sujeto de derecho, ya que todo sujeto de derecho será
persona; pero no toda persona será sujeto de derecho, porque la actuación supone la aptitud
o susceptibilidad, pero no viceversa.

Persona Individual y persona jurídica:


Tradicionalmente las personas se han clasificado en individuales y jurídicas. Las
individuales han sido llamadas físicas o naturales. Las jurídicas han recibido varias
denominaciones: morales, colectivas, sociales e incorporables, o simplemente entidades.
Savigny es el creador del término “persona jurídica”.
Persona Individual: Todo ser de la especie humana, es decir, todo ser nacido de una mujer.
Entre algunos juristas se han suscitado polémicas en torno a la cuestión de si los seres
monstruosos de deformen (los llamados abortos de la naturaleza) pueden considerarse
personas para los efectos jurídicos; y se llegó a la conclusión que si, ya que no hay razón
valedera que justifique tal exclusión.
Manuel Osorio dice que persona individual es todo hombre y mujer como sujeto jurídico, con
capacidad para ejercer derechos y contraer y cumplir obligaciones. Las persona individuales
también llamadas naturales de dividen según su enfoque jurídico en: a) por el sexo: en
hombre y mujer, aparte la discutida condición de los hermafroditas; b) por su realidad
corporal externa, en nacidos y concebidos; c) por la capacidad de obrar: en mayores y
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menores de edad; d) por el estado civil: solteros y casados; e) por la nacionalidad o


ciudadanía: en nacionales y extranjeros, con la especie intermedia de los naturalizados en
un país; f) Por lo administrativo o municipal en: vecinos, residentes y transeúntes.

El artículo 4 del C. C. Dice que la persona individual se identifica con el nombre con que se
inscriba su nacimiento en el Registro Civil, el que se compone del nombre propio del apellido
de sus padres casados, o el de sus padres no casados que lo hubieren reconocido.
(Regulación en el C. C. Del art. 1 al 14).

Persona Jurídica: Resultado de una ficción de la ley, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas
jurídicas nacen por creación o autorización de la ley. El artículo 15 del C.C. establece
quienes son persona jurídicas dentro de nuestra legislación.
Las personas jurídicas pueden dividirse en dos grupos: de derecho público: el Estado,
municipalidades, etc.; de derecho privado: las asociaciones, fundaciones, sociedades etc.

Existencia Legal y Natural de la Persona:


La existencia legal de las personas individuales comienza con el nacimiento. Desde
entonces inicia la personalidad civil del ser humano y se extingue con la muerte. (art. 1 C.C.).
Las personas individuales de existencia natural o visible son capaces de adquirir derecho y
contraer obligaciones. La existencia natural de las persona individuales principia desde su
concepción en el seno materno. Es evidente que todos los seres concebidos requieren
protección en cuanto a los derechos que por su existencia legal puedan llegar a obtener, si
nacieren vivos. Es la protección de los derechos eventuales del que está por nacer. Sobre
este particular el C.C. en su art. 1, dice que al que está por nacer se le considera nacido para
todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. De nacer vivo los
derechos eventuales se convierten automáticamente en derecho adquiridos.
La existencia o vida de las personas individuales termina con su muerte natural. Se
entiende, por muerte natural la cesación de la vida por cualquier causa o medio.
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Premoriencia y Conmoriencia: Neologismo. Muerte simultánea de dos o más personas. Si


ellas ha perecido en un peligro común, se presume que la muerte ha sido simultánea, salvo
probar que fue sucesiva. El tema de si los fallecimientos fueron simultáneos o sucesivos
tiene importancia jurídica a efectos de determinar los derechos sucesorios de los respectivos
herederos. ( art. 3 C.C.).
Cuando en un suceso o acontecimiento trágico determinado, fallecieron dos o más personas,
y hubiere necesidad de determinar (para efectos sucesorios), cuál de ellas murió antes o
primero que las otras, si se llegare a comprobar esta circunstancia, se está en el caso de la
premorencia.
Si no se lograre establecer quién de ellas falleció primero, se presume que todas murieron al
mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas.
La simultaneidad de la muerte es la primera impresión que se experimenta, la primera
deducción que hace nuestra menta; por tal razón la conmorencia se establece como una
presunción de la ley, prima facie, pero con carácter iuris tantum, es decir que admite prueba
en contrario.

Nacimientos múltiples:
De conformidad con el art. 2 del C.C. si dos o más personas nace de un mismo parto, se
considerarán iguales en los derechos civiles que dependen de la edad. En Guatemala, no
existen derecho de primogenitura: todos los hijos gozan de igualdad de derechos civiles. De
la misma igualdad disfrutan todas las personas individuales, sin discriminación de raza, color,
sexo, religión, nacimiento, posición económica o social, u opiniones políticas.

3.- La personalidad
Definición: Aptitud para ser sujeto de derechos y deberes o de relaciones jurídicas. La
apreciación de la persona, física o jurídica, considerada en si misma, en cuanto a su
existencia y capacidad, como sujeto de derecho, determina y constituye la personalidad.
Derecho de la personalidad: Bonnecase define el derecho de personalidad como el
conjunto de reglas e instituciones que se aplican a la persona considerada en si misma, en
su individuación y en su poder de acción. Individuación, es el conjunto de elementos que
permiten, por una parte, distinguirla socialmente; y por la otra, determinar cuándo es
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necesario afectarla jurídicamente. Los elementos que permiten distinguirla son el nombre, el
estado y el domicilio.
Para Castán Tobeñas el derecho de personalidad, es la facultad concreta de que están
investidos todos los sujetos que tienen personalidad.
Teorías sobre la Personalidad:
Sobre el origen de la personalidad
Teoría de la Concepción: La personalidad principia desde que está concebido el ser. Se
basa en el principio de que la personalidad se inicia desde el momento de la concepción. Si
la personalidad jurídica, afirman sus seguidores, es inherente al ser humano, resulta lógico y
consecuente que sea reconocida a partir de la concepción, máxime si se toma en cuenta que
la ley protege la existencia humana aún antes del nacimiento. Está teoría no ha tenido, ni en
la antigüedad ni en los tiempos modernos, una aceptación más o menos general. Se la ha
criticado, porque científicamente resulta muy difícil, y quizás imposible hasta ahora,
comprobar el día en que la mujer ha concebido. Un hecho tan importante como lo es
determinar cuándo comienza la personalidad, no puede quedar sujeto a la eventualidad de
una difícil prueba.

Teoría del nacimiento: Se funda en que durante la concepción el feto no tiene vida
independiente de la madre, y en que el reconocimiento de su personalidad tropezaría con el
inconveniente práctico de la imposibilidad de determinar el momento de la concepción
(Castán Tobeñas. Tomo I).
Tiene ancestro romano. El momento en que la criatura nace, es el momento en que principia
la personalidad. El nacimiento implica que el nuevo ser humano tiene vida propia
independiente de la vida de la madre, y es un hecho que puede ser objeto de prueba
razonablemente fehaciente.

Teoría de la viabilidad: Exige para el reconocimiento de la persona no sólo el hecho de


nacer ésta viva, sino, además, la aptitud para seguir viviendo fuera del claustro materno
(viable significa capaz de vivir = vitae habilis=) (Castán Tobeñas. Tomo I).
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Agrega esta teoría, al hecho físico del nacimiento, el requisito de que le nacido tenga
condiciones de viabilidad, de que sea viable, es decir, que haya nacido con aptitud fisiológica
para seguir viviendo fuera del vientre materno, por sí solo.

Teoría ecléctica: Trata de conjugar las teorías anteriores. En su expresión más


generalizada, fija el inicio de la personalidad en el momento del nacimiento, reconociendo
desde la concepción derechos al ser aún no nacido, bajo la condición de que nazca vivo.
Otra tendencia, exige además del nacimiento, las condiciones de viabilidad, que el ser sea
viable, apto para seguir viviendo.
La personalidad comienza con el nacimiento, pero la retrotrae al momento de la concepción
para todo lo que beneficie al que está por nacer.
El art. 1 del C.C. dispone que la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con
la muerte; sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le
favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad.
Nacsciturus: “Ser humano meramente concebido, mientras permanece en el seno materno”.
Algunos tratadistas estiman que la protección dada al nasciturus, es en virtud de
consideraciones a la madre. Ello está fuera de lógica, porque el propósito y finalidad
fundamental es brindar esa protección al hombre que se espera. Otros opinan que la
indicada protección crea un derecho sin sujeto; lo cual no se puede aceptar en la doctrina,
porque todo derecho tiene un sujeto.
Capacidad: Aptitud que tiene un persona para adquirir derechos y contraer obligaciones de
hecho y de derecho.
La capacidad puede ser absoluta y relativa (art. 8 y 9 C.C.)
Capacidad de Derecho o de Goce: aptitud de adqurir derechos, ser titular de ellos y ser
sujeto de derecho; es inherente a las personas.
Capacidad de Hecho o de ejercicio: aptitud legal de una persona para ejercer personalmente
por sí misma, los derechos que le correspondan. Se presume la capacidad de las personas.
Existen casos en que las personas no tienen capacidad de derecho para ciertas cosas
específicas que señala la ley: los incapaces para otorgar testamento.
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Los actos de incapaces son nulos. Los anteriores a la declaratoria de interdicción son
anulables; si se trata de una perturbación mental transitoria el acto es anulable pero debe
probarse la perturbación. (art. 9 C.C.)
Incapacidad: art. 9 C.C. La declaratoria de interdicción produce, desde la fecha en que sea
establecida en sentencia firme, incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus
derechos.
Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son
nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones.
Art. 13 C.C. incapacidad relativa.
Interdicción: Es el estado en que se encuentran las personas que han sido incapacitas
para la realización de todos o de algunos actos de la vida civil; dementes pródigos,
quebrados o condenados a ciertas penas. Únicamente por decisión judicial puede ser sujeta
a interdicción de una persona. (Manuel Osorio). Arts. 9 y 12 C.C. Declaratoria judicial que
determina la ineptitud de una persona para adquirir de derechos y contraer obligaciones por
sí misma ya sea por incapacidad mental congénita o adquirida.

Atributos de la Personalidad: Son tres los atributos:


a) nombre: es un elemento que sirve para diferencia o distinguir a una persona dentro
de la familia o de la sociedad.
b) Estado: determina el lugar o situación que jurídicamente le corresponde en orden a
sus relaciones de familia.
c) La capacidad: establece el grado de aptitud para ejercitar derechos y contraer
obligaciones.
d) Domicilio: sede jurídica de las personas
e) Patrimonio:

El Nombre: Consta de dos partes: el nombre propio, prenombre, nombre de pila o de


bautizo; y el patronímico, nombre de familia o de apellido. Ambos son inseparables en
materia jurídica, aunque no en lo social. Jurídicamente el nombre es indivisible. (art. 4 C.C.)
La adquisición del apellido tiene lugar en los siguientes casos:
a) Filiación: (art. 4 C.C.)
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b) Adopción (art. 232 C.C.)


c) Matrimonio (art. 108 C.C.)

El apellido se pierde por extinción del derecho de filiación, por cesación o por revocación de
la adopción; y respecto de la mujer por nulidad o disolución de su matrimonio.
Caracteres del Nombre: Absolutos y Relativos
Absolutos: oponibilidad erga omnes; inalienabilidad e imprescriptibilidad.
Por la oponibilidad erga omnes el nombre puede hacerse valer en cualquier caso, tiempo y
ante cualquier persona.
Por la inalienabilidad, no puede ser enajenado en modo alguno, bajo ningún título. Sin
embargo, desde otro punto de vista, puede transmitirse: por filiación, por adopción o por
matrimonio.
Por imprescriptibilidad, el nombre o el derechos al mismo no se puede extinguir por ninguna
causa.

Relativos: inmutabilidad e irrenunciabilidad


Por la inmutabilidad debe entenderse strictu sensu que el derecho al nombre no es
susceptible de cambio. El derecho a tener un nombre in inmutable.
Por la irrenunciabilidad, en sentido estricto el derecho al nombre no se puede renunciar,
dado que jurídicamente, la persona humana necesita de nombre.

El estado Civil: Es la calidad de una persona en orden a sus relaciones de familia, en


cuanto le otorga o impone determinado derechos y obligaciones civiles.
Salvat estima que el estado civil tiene por objeto determinar el número y naturaleza de los
derechos que incumben a las personas.

Clasificación del Estado Civil:


a) en relación con la nación:
1. Nacionales
2. Extranjeros
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b) en relación con la familia:


1. en función con el matrimonio: a) soltero, b) casado o conviviente de hecho, c)
viudo, y d ) divorciado.

Identificación de Persona:
Art. 5 C.C. El que constante y públicamente use un nombre propio distinto del que consta en
su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, u omita alguno de los apellidos que le
corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en
escritura pública, por la misma persona si fuere mayor de edad o por sus pares que
ejercieren la patria potestad, o por cualquiera que tenga interés en su identificación.
La identificación de la persona se puede establecer en cualquiera de los siguientes casos:
a) por el uso constante y público de un nombre propio distinto del que aparece en su
partida de nacimiento.
b) Cuando el interesado use incompleto su nombre.
c) Cuando se omita algunos de los apellidos que le correspondan.
La identificación de persona se tramita conforme el art 440 del C.P.C y M.

4.- Personas Jurídicas:


Persona Jurídica es el resultado de una ficción de la ley, capaz de ejercer derechos y
contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las
personas jurídicas nacen por creación o autorización de la ley. Son personas jurídicas los
municipios, las sociedades, instituciones de beneficencia o asistencia social, las fundaciones,
las corporaciones.
Ruggiero, dice que las personas jurídicas constituyen una unidad orgánica, resultante de una
colectividad organizada de un conjunto de bienes, a la que para la consecución de un fin
social durable y permanente, el Estado le reconoce una capacidad de derechos
patrimoniales.
Art 15 del C.C. establece quienes son personas jurídicas, así mismo el art. 67 de la
Constitución Política señala a las personas jurídicas.
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Características:
a) conjunto de personas y bienes
b) Tiene un fin constante por desarrollar o cristalizar, que no puede ser llevado a cabo
por una sola persona.
c) Posee un reconocimiento legal. La ley la declara y reconoce como persona jurídica.
d) Puede ser sujeto de derecho.
Atributos de la persona jurídica:
a) personalidad y capacidad = considerada en sí misma, en cuanto a su existencia y
capacidad como sujeto de derecho. En cuando a la capacidad debe decirse que las
personas jurídicas tienen capacidad de derecho (de goce ) que adquieren desde el
momento de su constitución.(art. 16 C.C.)
b) Nombre = es variable, ya que está sujeto a las circunstancias de nacimiento de la
persona jurídica.
c) Domicilio = arts. 38 y 39 C.C.
d) Patrimonio =

Clasificación:
Por la forma de su constitución:
a) Tipo Asociacional = estado, municipalidades, instituciones de derecho público (USAC,
IGSS, BANGUAT, etc), sociedades, universidades, iglesias, asociaciones y
corporaciones en general.
b) Tipo Fundacional = Fundaciones

Por el Fin u objetivo que persiguen:


a) Necesarias o de derecho público = estado, municipalidades, instituciones de derecho
público
b) Voluntarias de Interés Privado = Asociaciones, Sociedades, Corporaciones,
Consorcios, Fundaciones.
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Las fundaciones han sido definidas como afectaciones de capital o capitales afectados a
una finalidad determinada, generalmente de tipo benéfico, de asistencia social educativo etc.
(arts. 20, 21, 22 C.C.).
Las entidades de interés público, como los establecimientos de asistencia social y otras
instituciones similares regulan su capacidad civil por las leyes que las hayan creado o
reconocido (arts. 18 C.C.)

La capacidad de las asociaciones se regulará por las normas de su institución aprobadas por
el Ejecutivo, cuando no hubieren sido creadas por el estado (art. 18 C.C.).

Las regulaciones sobre el establecimiento y funcionamiento de compañías o asociaciones


extranjeras contenido el los arts. 28, 29, 30 y 31 C.C.

5.- El domicilio:
Concepto y Etimología
Domicilio proviene del latín domus, casa, hogar. La real Academia Española ofrece 3
acepciones: 1. Morada fija y permanente. 2. Lugar en que legalmente se considera
establecida una persona para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus
derechos, 3. Casa en que uno habita o se hospeda. El domicilio se constituye
voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él (art. 32 C.C.).
Se presume el ánimo de permanecer, por la residencia continua durante un año en un lugar.
Cesará la presunción si se comprobare que la residencia es accidental o que se tiene en otra
parte.
El domicilio es una residencia calificada o habitual. El domicilio de una persona jurídica es el
que se designa en el documento en que conste su creación, o en defecto, el lugar en que
tenga su administración o sus oficinas centrales (arts. 38 y 39 C.C.)

Clasificación del Domicilio


Domicilio Voluntario o Real: se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con
ánimo de permanecer en él. (art. 32 C.C.)
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Domicilio Múltiple o Plural: Si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones


habituales en varios lugares, se considera domiciliada en cualquiera de ellos. (art. 34 C.C.)
Domicilio Circunstancial o Accidental: La persona que no tiene residencia habitual se
considera domiciliada en el lugar donde se encuentra. (art. 35 C.C.)
Domicilio Legal: Es el lugar en donde la ley fija su residencia para el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. (art. Art. 37 C.C.)
Domicilio Contractual, especial o electivo: Las personas en sus contratos pueden designar
un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que éstos originen. (art. 40.
C.C.)

Elementos: externo u Objetivo = residencia, el asiento de una persona en un lugar y


elemento interno o Subjetivo = ánimo de permanencia.
Caracteres del Domicilio:
Fijo: significa que el domicilio sea estable. No debe confundirse con el concepto de inmutable
Obligatorio: quiere decir necesario y existente siempre, de acuerdo con el objeto jurídico del
domicilio

Residencia: Domicilio, morada, habitación. Permanencia o estancia en un lugar o pais.


Presencia y vivienda de determinados funcionarios en donde desempeñan sus cargos o
funciones, exigida como obligación aneja a su ejercicio. En algunos países, exigencia de
responsabilidad política a los principales gobernantes y autoridades. Proceso, autos
seguidos al residenciado.

Vecindad: Circunscripción municipal en que una persona reside (art. 41) (arts. 17 y 18 C.
Municipal)
En general significa calidad de vecino, o sea persona que habita con otros en un mismo
pueblo, barrio o casa, en habitación independiente. También quien tiene casa y hogar en un
pueblo y contribuye a las cargas o repartimientos aun cuando no viva en él. Asimismo en
algunas legislaciones, quien ha ganado los derechos propios de la vecindad en un pueblo,
por haber habitado en él durante el tiempo determinado por la ley.
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Bien se comprende la amplia serie de cuestiones que pueden promoverse en las relaciones
de vecindad. Pero lo que principalmente interesa es que los miembros que constituyen la de
un pueblo son los que tienen que contribuir a las cargas municipales para la prestación de
los servicios que les corresponden.
En algunos municipios se forman por determinación de la ley, de las ordenanzas municipales
o por espontaneidad de los vecinos, las llamadas “juntas vecinales”, que tienen como misión
coadyuvar con las autoridades municipales.

6. La Ausencia.
Concepto y naturaleza jurídica
Concepto común: En lenguaje corriente ausencia significa la no presencia de una persona
en el lugar donde debería encontrarse.
Concepto legal: En lenguaje legal o forense ausencia ha denotado el estado de una persona
que desaparece del lugar de su domicilio, se ignora su paradero, y su existencia se
considera o llega a ser incierta.
Este concepto tradicional, que reconocen unánimemente todos los tratadistas de Derecho
Civil, aparece en segundo plano en el art. 42 de nuestro Código Civil, que encabeza el
capítulo de la Ausencia. Dice el inco. Final de dicha disposición legal: “Se considera también
ausente, para los efectos legales, la persona que ha desparecido de su domicilio y cuyo
paradero se ignora.
La declaración judicial de ausencia es un acto grave y trascendental, que no se justifica para
el simple nombramiento de representante judicial o guardador ad-litem de alguien que, por
impresión, salió del país sin dejar apoderado suficiente, como el que va en viaje de negocios
o gira turística, o de estudios o por razones de salud etc, y que no está comprendido en las
circunstancias que rodean la ausencia legal tradicional ya que se conoce su destino o
paradero, se tienen noticias suyas, y sobre todo la certeza de su existencia.
Para obtener tal nombramiento, bastaría como está regulado en otras legislaciones con
acreditar los extremos pertinentes, en unas diligencias sumarias, con intervención del
Ministerio Público.
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Declaración de ausencia y sus efectos


La declaración de ausencia produce efectos patrimoniales, familiares y sociales.
Los efectos patrimoniales consisten en la administración de los bienes del ausente, por un
guardador, o por sus parientes. Ya se vio que son llamados en primer término su cónyuge e
hijos, y en su defecto los parientes consanguíneos en el orden sucesorio legal.
En cuanto a los efectos familiares, es obvio determinar que el cónyuge presente tendrá de
modo exclusivo la patria potestad sobre los hijos comunes menores, con todos sus derechos
y obligaciones.
En lo referente a efectos sociales, las sociedades corporaciones o asociaciones de que el
ausente forme parte, podrán sufrir o no alteraciones, o extinguirse, según se disponga en el
instrumento constitutivo o estatuto correspondiente.

Administración de los bienes del ausente


En rigor, la administración de los bienes del ausente comienza desde que se confían en
depósito al defensor específico o a un depositario ad hoc, porque, en cierto modo, el
depositario realiza y cumple funciones administrativas y no solamente de mera custodia,
máxime si la naturaleza de los bienes así lo requiere o exige.
Empero la verdadera administración se inicia con la entrega de los bienes, en tal carácter, al
guardador o a los parientes del ausente, una vez que la ausencia ha sido declarada.
Las disposiciones relativas a la administración, contenidas en el código civil Art. 44 y sigtes.
Y el código procesal civil y mercantil art. 418 y sigtes, se resumen así:
El guardador deberá solicitar al juez de Primera instancia el discernimiento del cargo, y antes
de confirmarlo o discernirlo, el juez podrá seguir, de oficio, una información sobre la
moralidad y aptitudes del nombrado. Con el resultado, el juez confirmará o no el
nombramiento y, en caso afirmativo, discernirá el cargo. Inmediatamente se procederá al
inventario y avalúo de los bienes que se habrá de administrar, así como al otorgamiento de
garantía suficiente (fianza, prenda, hipoteca, etc).
Si se tratare de un guardador común recibirá retribución anual, conforme lo dispuesto para la
tutela, es decir, que oscilará entre el 5% y el 15% anual de las rentas y productos líquidos de
los bienes Art. 340 cc. En cambio, la retribución de administrador pariente serán los frutos
naturales y civiles de los bienes. Art. 59 CC.
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Las excusas o impedimentos para el ejercicio del cargo deberán presentarse dentro de
quince días, contados de la fecha de la notificación del nombramiento. Sin embargo, los que
sobrevinieren durante el ejercicio serán admisibles en cualquier tiempo. Mientras no esté
aceptada la excusa y discernido el cargo a otra persona, el que haya propuesto la excusa o
impedimento no podrá separarse de la administración.
Para la enajenación o gravamen de los bienes el administrador deberá obtener autorización
o licencia judicial, mediante la justificación de urgente necesidad o manifiesta utilidad del
acto que se pretende verificar.
En general, el administrador de bienes del ausente está sujeto a todas las restricciones,
prohibiciones y obligaciones de los tutores y protutores, principalmente a la rendición de
cuentas, y como es obvio, a las responsabilidades que se puedan deducir en su contra.
El administrador tendrá la representación judicial y extrajudicial del ausente.

Muerte Presunta
Efectos de la declaración de muerte presunta
La declaración de muerte presunta produce también efectos patrimoniales, familiares y
sociales.
El inmediato y más importante efecto de tipo patrimonial es conceder vía libre a los
herederos testamentarios o legales del muerto presunto, para pedir la posesión definitiva de
los bienes.
Como consecuencia o derivación implícita de la posesión efectiva los herederos podrán
enajenar o gravar los bienes a cualquier título.
Los poseedores de los bienes deberán prestar las pensiones alimenticias a quienes tengan
derecho a ello, en los términos que la ley establece. Art. 73.cc.
Los poseedores de los bienes (herederos o legatarios) están impedidos legalmente de
adquirirlos por prescripción. Art. 76 cc.
Desde que se sepa, por noticia comprobada, que el ausente vive, los herederos dejan de ser
poseedores de los bienes y se convierten automáticamente en administradores o
guardadores de los mismos Art. 71 cc.
En el campo familiar la declaración de muerte presunta causa la disolución del matrimonio.
Como consecuencia, el cónyuge sobreviviente, queda autorizado para volverse a casar. En
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caso lo haga, el nuevo matrimonio será válido aunque el ausente viva, a no ser que los
cónyuges o uno de ellos conociera la circunstancia de estar vivo el ausente. En este caso, la
acción de nulidad corresponde al ausente o al cónyuge que haya ignorado, al casarse, que
aquél vivia. Esta acción prescribe a los sesis meses contados para el ausente, desde la
fecha en que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio, y para el cónyuge, desde que supo la
supervivencia del ausente.
Es lógico que la muerte presunta repercuta en el derecho de patria potestad sobre los hijos
sujetos a ella quedando el cónyuge sobreviviente como único titular de ese derecho. Al
regreso del ausente que se presumía muerto, ipso ipso recupera éste sus derechos de patria
potestad.
En cuanto a los efectos sociales, la declaración de muerte presunta determinará la
modificación o terminación de las asociaciones etc, de que sea miembro o socio el muerto
presunto, según se prevea en la escritura social, estatutos o documento creador.
Cuándo se declara la muerte presunta
Lo establece claramente el art. 63cc. que dispone: “Transcurridos cinco años desde que se
decretó la administración por los parientes, o desde que se tuvo la última noticia del ausente,
podrá declararse la muerte presunta de éste y, en tal caso, podrán sus herederos
testamentarios o legales, pedir la posesión de la herencia”.
Dentro de una sana hermenéutica, la ley fija dos puntos de partida para el cómputo de los
cinco años: 1) Desde que se decretó la administración de los bienes del ausente, por sus
parientes, y 2) Desde que se tuvieron de él últimas noticias.
Para el caso del primer cómputo no hay ninguna dificultad. Para el segundo, es menester
que en la resolución judicial de declaración de ausencia se fije o se establezca la fecha de
las últimas noticias, para de esa fecha iniciar la cuenta de los cinco años. Podría darse el
caso también que durante el curso de la administración se recibieren noticias, debidamente
comprobadas, del ausente. ¿Qué pasaría entonces? ¿Se interrumpiría el término de cinco
años, comenzado a correr a partir del decreto de administración? La respuesta tiene que ser
afirmativa, y si no se vuelve a saber del ausente, el término de cinco años se tendrá que
contar necesariamente desde la fecha de las últimas noticias recibidas, legalmente
comprobadas.
Muerte presunta extraordinaria
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Con carácter extraordinario la ley ofrece, taxativamente, tres casos que dan lugar a la
declaración de muerte presunta. Efectivamente, el Ar. 64 c.c. dice a la letra.
“Podrá asimismo declararse la muerte presunta”
a) De la persona que despareciere durante una guerra en que haya tomado parte o se
hubiere encontrado en la zona de operaciones, cuando haya transcurrido un año de
terminada la guerra sin que se tenga noticia de ella.
b) De la persona que se hubiere encontrado a bordo de un buque náufrago, o al
verificarse un accidente de aviación, cuando haya transcurrido un año de su
desaparición, y
c) De la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiere desparecido por
causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación y otro siniestro”.

Como lógicamente se colige la declaración de muerte presunta se hará por la autoridad


judicial, y la correspondiente sentencia será inscrita en el Registro Civil del domicilio del
presunto muerto. Art. 418 c.c.
Ahora bien, ¿en qué término se podrá hacer tal declaración? Para los casos contenidos en
los incisos a) y b) del art. 64 cc después de transcurrido un año de terminada la guerra sin
que se hayan tenido noticias de la persona desaparecida, o de la desaparición de la que se
encontraba a bordo del buque náufrago o de la aeronave que sufrió el accidente (de
aviación).
Respecto del caso contemplado en el inciso c) del art. 64 c.c. la ley no señala término para la
indicada declaración de presunción de muerte.
Cabe hacer notar que este caso presenta dos 2) matices: 1) Cuando consta la fecha del
siniesro, y 2) Cuando no consta.
Cuando se tratare del primer aspecto (1) por analogía se habrá de aplicar el transcurso del
plazo de un año, que se ixige para los casos a) y b) del art. 64 c.c.: porque como reza el viejo
aforismo “donde existe la misma razón, se aplica la misma disposición”.
Cuando no consta la fecha del siniestro, en cualquier tiempo podrá promoverse la solicitud
de tal declaración; y entonces habrá de tener aplicación del art. 65 c.c. que literalmente dice:
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Cuando no constare la fecha del siniestro en que se presume fallecida alguna persona, el
juez fijará el día y la hora que se reputen ser lo de la muerte, en vista de las circunstancias
en que pueda haber ocurrido y de las pruebas que presente los interesados.
A falta de datos acerca de la hora del fallecimiento, se fijará como tal, la última hora del día
presuntivo de la muerte”.

7. La familia
Concepto
El vocablo familia ofrece varios significados. Uno de carácter general con que se designa “el
conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y aines”. Otro, un poco más limitado,
con el que llamamos al grupo de personas vinculadas entre si por parentesco, que viven
juntas, bajo la autoridad de una de ellas; o también el “conjunto de personas que viven bajo
el mismo techo bajo la dirección y dependencia económica del jefe de la casa”. Y otro, en
sentido estricto, conque se designa el parentesco más próximo y cercano: el grupo formado
por el padre, la madre y los hijos comunes. Esta acepción, con alguna variante, es la que ha
alcanzado la categoría de sentido jurídico, que se puede traducir como “el conjunto de
personas unidas por el matrimonio y por el vinculo de parentesco”.
En esta última definición se puede observar que, dentro de la familia, se reconocen tres
clases de relaciones:
1) Relación conyugal (entre cónyuges o esposos);
2) Relación paterno-filial (entre padre e hijos);
3) Relación parentales (entre parientes).
En sentido amplio, Salvat define la familia como “el conjunto de descendientes, ascendientes
y afines de un linaje”.
Planiol, en sentido estricto, dice de la familia que es “un conjunto de personas unidas por los
vínculos del matrimonio, parentesco o la adopción”.

Importancia de la familia en los ámbitos social, económico y político


Se aprecia su importancia desde tres puntos de vista; social, político y económico.
En el ámbito social se destaca su importancia en indiscutible relevancia, precisamente
porque la familia constituye la célula fundamental de la sociedad. A este respecto, dentro de
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las Garantías Sociales de nuestra Constitución, el Art. 85, en su inciso primero, dice lo
siguiente:
“El Estado emitirá las leyes y disposiciones necesarias para la protección de la familia como
elemento fundamental de la sociedad y velará por el cumplimiento de las obligaciones que
de ellas se deriven. Promoverá su organización sobre la base jurídica del matrimonio. Este
acto lo autorizarán los funcionarios que determine la ley. Además podrán autorizarlo los
ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente”.
Por otra parte, la relación conyugal y familiar crea entre sus componentes espíritu de
responsabilidad, el propósito de observar buenas costumbres, el fomento de los hábitos de
trabajo, orden y economía. El carácter moral y religioso de los padres se proyecta en los
hijos, en los que llega a tener honda repercusión.
El espíritu de unidad y de solidaridad es uno de los pilares de la estabilidad de la familia; y
habrá de cultivarse con esmero.
Una familia fundada en principios cristianos tiene que ser ordenada, unida y ejemplar.
En el campo político la familia es un valioso elemento en la organización del Estado. En los
últimos tiempos éste se ha preocupado en brindarle adecuada protección.
En el campo económico se parecía claramente la función de la familia a través del trabajo y
la adquisición de bienes. En Guatemala el régimen económico del matrimonio se regula por
las capitulaciones otorgadas por los consortes antes o en el acto de la celebración el
matrimonio art. 116 c.c,. empero, aunque se halla establecida la comunidad absoluta de
bienes, en la actualidad se tiene la tendencia de adoptar la separación absoluta o la
comunidad de gananciales Art. 122, 123 y 124 c.c. Esto es debido principalmente a la
independencia o liberación de la mujer, que ya no es el ama de casa tradicional: ella ha
salido de su hogar y llegado a las fábricas, comercios, oficinas particulares y
gubernamentales, vida universitaria, funciones políticas etc,, no sólo para cooperar con el
hombre en el sostenimiento de la carga económica familiar art. 111 c.c. sino para realizarse
en la vida como ser humano, con la dignidad y derechos a que es acreedora y que antes le
habían sido negados.

El derecho de Familia
El Derecho de Familia puede enfocarse desde dos angulos: objetivo y subjetivo.
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En sentido objetivo es el conjunto de normas que se regulan las relaciones de las personas
que constituyen un grupo familiar o una familia.
En sentido subjetivo se define como “el conjunto de derechos que nacen de las relaciones
que dentro del grupo familiar mantienen los miembros de esta familia con los demás para
cumplimiento de los fines de la unidad familiar”.
En general, el Derecho de Familia comprende el conjunto de normas reguladoras del
matrimonio y sus implicaciones, paternidad y filiación, patria potestad y tutela, alimentos,
adopción y todo lo referente al Estado Civil de las Personas.

Fuentes del Derecho de Familia


En el derecho guatemalteco se reconocen cuatro fuentes del Derecho de Familia:
a) El matrimonio;
b) La unión de hecho;
c) La filiación;
d) La adopción;
Conviene destacar que la unión de hecho es una institución social familiar muy particular en
nuestro país, dato que, en otros, tal forma de integrar la familia no se conoce.

Características del Derecho de Familia


Las principales son las siguientes:
1) Contiene un sustrato de carácter eminentemente moral, derivado fundamentalmente
del Derecho Canónico.
2) Predominio de las relaciones personales sobre las relaciones patrimoniales.
3) Primacía del interés social sobre el interés individual, y una más frecuente
intervención del Estado para proteger al más débil en la familia.
4) Las relaciones familiares son a la vez derechos y deberes.
5) Los derechos de la familia son inalienables e intransmisibles, irrenunciables e
imprescriptibles
6) Los derechos de la familia no están condicionados, ni pueden estar constituidos con
sujeción al término.
7) Carácter obligatorio o de orden público de las leyes relativas a la familia.
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Por la naturaleza de las características anotadas se ha pretendido considerar el Derecho


de Familia como Derecho Público.

Parentesco Consanguíneo
La fuente ordinaria del parentesco consanguineo es el matrimonio. En efecto, ya se vio que
en virtud del enlace matrimonial los cónyuges se convierten en parientes, pero no forman
grado (art. 190 c.c.) luego, vienen los hijos, los nietos; y surge entonces un complejo de
relaciones parentales.
Además del matrimonio, el parentesco por consanguinidad lo produce también la maternidad
extramatrimonial, conocida tradicionalmente como maternidad natural. Tal parentesco se da
entre el hijo extramatrimonial y los ascendientes, descendientes y colaterales de la madre.

Parentesco por Afinidad


La afinidad es un parentesco por analogía y semejanza, que nace por causa del matrimonio
entre uno de los cónyuges y los parientes consanguíneos del otro. Es un parentesco por la
ley, llamado comúnmente parentesco político. Su vida o duración es precaria, pues
concluye por la disolución del matrimonio (ar. 198 c.c.) En esto se diferencia, en un aspecto,
del parentesco por consanguinidad, que es inextinguible.
En otras legislaciones, no en la guatemalteca, se contempla la afinidad ilegitima, como
resultado de relaciones extramatrimoniales, para ciertos calificados actos jurídicos
(impedimentos procésales etc).

Efectos Jurídicos del Parentesco


La importancia del parentesco se advierte claramente en lo relativo al matrimonio, alimentos,
excusas, implicancias y recusaciones de funcionarios judiciales, impedimentos notariales...
Los efectos jurídicos que se pueden derivar son tres:
1) Derechos
2) Obligaciones
3) Incapacidades o impedimentos
Los derechos los podemos apreciar en las sucesiones o herencia.
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También los advertimos en la patria potestad y los alimentos; empero, en estos casos, tales
derechos tienen valor correlativo, es decir, para unos son efectivamente tales, para otros son
obligaciones.
Las incapacidades o impedimentos se ven en los siguientes casos: Para contraer
matrimonio, los hermanos y medio-hermanos; los ascendientes y descendientes que hayan
estado ligados por afinidad art. 88 c.c. Para que el marido y mujer puedan efectuar entre si
compraventas art. 1792 c.c. Para que el notario pueda autorizar actos o contratos de sus
parientes art. 77 c. De N. Etc.

8.- El Matrimonio
Definición y Etimología:
Del latín mater (madre), formado a partir de patrimoniun (patrimonio), cuyo sufijo monium de
origen oscuro. Oficio de la madre, aunque con más propiedad se debería decir carga de la
madre, porque es ella quien lleva, de producirse, el peso mayor antes del parto, en el parto y
después del parto; así como el oficio del padre, es o era, el sostenimiento económico de la
familia.

El matrimonio en este sentido significa el conjunto de normas que rigen el matrimonio. Una
institución jurídica es un conjunto de normas de igual naturaleza que regulan un todo
orgánico y persiguen una misma finalidad. El matrimonio con un acto jurídico que tiene por
objeto determinar la aplicación permanente de todo un estatuto de derecho a un individuo o
a un conjunto de individuos, para crear situaciones jurídicas concretas que constituyen un
verdadero estado, por cuanto que no se agotan por la realización de las mismas sino que
permiten su renovación continua. El matrimonio es un acto mixto debido a que se constituye
no sólo por el consentimiento de los consortes, sino también por la intervención que tiene el
Registro Civil.

Carácter del Matrimonio:


a) Es una institución de naturaleza jurídica, supuesto está regida exclusivamente por la ley.
b) Es una institución de orden civil, organizada y tutelada por el Estado con independencia
del carácter religioso o canónico
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c) Es una institución de orden público, dado que está absolutamente excluida o sustraída
del imperio del principio de autonomía de la voluntad de las partes contrayentes; a
quienes les está vedado aportar las leyes o normas correspondientes para crearse u
régimen diferente.
d) Es un contrato porque nace y se funda en el consentimiento de los contrayentes; tiene
su origen en el acuerdo de voluntades de dos personas, con ánimo de obligarse.
Naturalmente que es un contrato sui-géneris porque se diferencia de los demás
contratos, en razón de que se rigen por normas legales, de interés público y, por ende,
no susceptibles de ser alteradas por los contratantes y que prohíben someterlo a
condiciones suspensivas o resolutorias.
e) Está fundado en el principio monogámico; la unión de un solo varón con una sola mujer.
La ley no autoriza la poligamia simultánea; aunque si la poligamia sucesiva o sucesión
de matrimonios legales por disolución del matrimonio anterior.
f) Su característica fundamental es la perpetuidad. Esta debe entenderse en el sentido de
estabilidad. Es evidente que el complejo de intereses de todo orden que nacen del
matrimonio, requieren tanto para los propios cónyuges, como para la familia y la
sociedad en general, su conservación y mantenimiento.
El matrimonio es una de las instituciones sociales de mayor relevancia, indiscutiblemente
que es la célula núcleo o base jurídica de la familia. La institución del matrimonio es el lógico
y natural resultado de la necesidad orgánica y social del hombre y la mujer. Es obvio que los
dos elementos de la especie humana, se completan al entidad matrimonial, para su
perpetuación y bienestar común.

Clasificación doctrinaria
I. por su carácter:
- civil o laico
- religioso
II. por su consumación:
- rato
- consumado
III. por su fuerza obligatoria:
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- válido
- insubsistente
IV. por su forma de celebración:
- ordinario o regular
- extraordinario o irregular

 LOS ESPONSALES
En el sistema romano, los esponsales “sponsalia”, se distinguían claramente del matrimonio
en el derecho romano clásico; pero es probable que en su origen representasen el elemento
consensual del matrimonio, el compromiso de tomarse por marido y mujer, y que la deductio
puellae, no fuese sino la ejecución de este contrato, que se componía de dos actos
sucesivos, el compromiso y la consumación del matrimonio. En el Derecho clásico, los
esponsales ya no son obligatorios, pueden los novios desligarse de ellos, siendo esto
consecuencia del derecho que se reconocía ya a los dos cónyuges, de romper el mismo
matrimonio.
Los esponsales son la promesa de casarse que se hacen el varón y la mujer, con reciproca
aceptación; tal promesa no se podrá invocar para que se realice el matrimonio, ni para
demandar por incumplimiento daños y perjuicios (80 c.c.)
Los esponsales son la promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Constituyen unhecho
privado que no produce ninguna obligación ante la ley civil.
Los bienes o cosas que se donan o entregan como prenda del cumplimiento de una promesa
o contrato se denominan arras.
La acción para exigir el cumplimiento de la promesa, deberá entablarse dentro de los tres
meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Vencido éste plazo, sin que
se haya ejercitado la acción, las partes quedan libres de toda obligación. En este caso, si
hubo arras, las devolverá quien las recibió.
 APTITUD PARA CONTRAER MATRIMONIO
La aptitud para contraer matrimonio está determinada por la mayoría de edad (81
c.c.), por el hecho que los contrayentes hubiesen cumplido los dieciocho años de edad, sin
obstar que puede contraerlo el varón mayor de dieciséis y la mujer mayor de catorce,
siempre que medie la autorización conjunta del padre y de la madre (81, 82, 83, 84 c.c.), o
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de uno de ellos, y si ninguno puede hacerlo por un juez. El Código Civil fija la mayoría de
edad como punto de partida a efecto de precisar la aptitud legal para contraer matrimonio, a
manera de excepción dispone que puede celebrarlo el varón mayor de dieciséis y la mujer
mayor de catorce. La ley da primordial da primordial importancia a la aptitud física como
determinante para la celebración del matrimonio.

 IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO


Son los hechos o circunstancias que constituyen obstáculo legal para la celebración
del Matrimonio.
Clasificación:
Impedimentos dirimentes: Están constituidos por aquellas
prohibiciones cuya violación produce la nulidad
del matrimonio.

Absolutos: Imposibilidad de una persona de casarse,


provocan la insubsistencia y nulidad del
matrimonio (88 y 144 c.c.)
Relativos: Imposibilidad de una persona de casarse
con determinada persona, pueden causar la
anulación del matrimonio (145 c.c.)

Impedimentos Impidientes: Son prohibiciones cuya contravención no


afecta la validez del acto, sólo da lugar a
sanciones legales (89 c.c.).

 EL MATRIMONIO INSUBSISTENCIA, ILÍCITO, ANULABLE Y PUTATIVO


INSUBSISTENCIA
Es el impedimento absoluto para contraer matrimonio que tienen:
Parientes consanguíneos en línea recta, y en lo colateral, los hermanos, medio
hermanos;
Ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad;
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Los casados o unidos de hecho, con persona distinta de su conviviente.


ANULABILIDAD
Es una acción que busca declarar al matrimonio nulo, por haberse celebrado
mediante lo siguiente:
Cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción.
Del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación,
siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al
matrimonio.
Incapacidad mental al momento de celebrarlo.
Autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge, con el cónyuge
sobreviviente.
ILICITO
Por los requisitos concurrentes u omitidos, al matrimonio lícito se contrapone el ilícito, este
último puede ser nulo, en cuyo caso es discutible la calificación de matrimonio, nunca
existente para la ley; requisitos contenidos en el párrafo III, capítulo I, título II de la Familia.
PUTATIVO
El artículo 89 señala los casos en que no se pueden celebrar matrimonios, según el artículo
90 si no obstante lo preceptuado en artículo 89 se celebrara un matrimonio, este será válido
pero el funcionario y las personas culpables serán responsables de conformidad con la ley.

 MATRIMONIOS ESPECIALES
a) In artículo mortis causa (105 c.c.)
b) El de militares en campaña o plaza sitiada (107 c.c.)

 DEBERES Y DERECHOS QUE NACEN DEL MATRIMONIO


(Artículos 108 al 115 c.c.)
Derecho de la mujer de agregar a su propio apellido el del cónyuge.
Representación conyugal corresponde a ambos.
Obligación del marido a suministrar todo lo necesario para el sostenimiento del hogar.
Obligación de la mujer al sostenimiento del hogar en forma equitativa.
Derecho preferente de la mujer sobre el sueldo del marido.
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Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y cuidar de sus hijos.

 CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO


Cumplidos los requisitos formales previstos en el código (arts. 94, 95, 96, 97 c.c.), y
cerciorado el funcionario de la capacidad y aptitud de los contrayentes, señalará, si estos así
lo solicitan día y hora para la celebración del matrimonio, o procederá su celebración
inmediata (98). La ceremonia de la celebración de matrimonio es el acto solemne con el que
culminan las diligencias iniciadas a ese efecto. Para celebrar el matrimonio civil, el
funcionario autorizante, en presencia de los contrayentes, da lectura a los artículos 78 y 108
a 114 del Código Civil; recibe de cada uno de los contrayentes su consentimiento y , en
seguida, los declara unidos en matrimonio (99). El funcionario debe levantar del matrimonio
acta correspondiente, que ha de ser aceptada y firmada por los cónyuges, los testigos, y
entregar inmediatamente constancia a los contrayentes (99 y 100) (101)

9. RÉGIMEN ECONÓMICO DEL MATRIMONIO


 EFECTOS PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO
A la par de las relaciones de carácter personalísimo, se generan entre los cónyuges, por
razón del matrimonio, relaciones de naturaleza patrimonial que el derecho regula para evitar
que puedan incidir en el buen suceso de aquéllas y para precisar el ámbito económico de la
unión conyugal, a manera que los bienes y obligaciones presentes y futuros del varón y de la
mujer sean regidos por principios que en un momento dado permitan conocer la situación de
unos y otros, tanto en relación con los propios esposos como respecto a terceras personas.
El matrimonio no solo constituye un estado civil, sino que determina un régimen patrimonial;
porque la ley civil tiene previsto, como obligatorio y exclusivo, o como supletorio ante el
silencio de los contrayentes, el sistema patrimonial de bienes que ha de regir en el hogar
constituido. (116 a 140).

 CAPITULACIONES MATRIMONIALES. DEFINICIÓN Y OBLIGATORIEDAD


Son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico
del matrimonio (117 c.c.)
El artículo 118 del c.c. establece los casos específicos en que son obligatorias las
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capitulaciones matrimoniales.

 CLASIFICACIÓN DE LOS REGÍMENES ECONÓMICOS EN EL DERECHO


GUATEMALTECO
Son las disposiciones acordadas por los contrayentes, antes o en el acto de celebración del
Matrimonio (puede ser mediante capitulaciones matrimoniales), en virtud de las cuales
disponen la forma en que se administrará el patrimonio presente y futuro en la relación
marital.
a) Comunidad Absoluta (art. 122 c.c.)
b) Separación Absoluta (art. 123 c.c.)
c) Comunidad de Gananciales (art. 124 c.c.)

 COMUNIDAD ABSOLUTA
Todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el
mismo, pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el
matrimonio.

 SEPARACIÓN ABSOLUTA
Cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y
será dueño absoluto de sus frutos.

 COMUNIDAD DE GANANCIALES
El marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio
y de os que adquieran durante él, por título gratuito o con el valor de unos y otros; pero harán
suyos por mitad al disolverse el patrimonio conyugal los bienes:
a) Los frutos de los bienes propios.
b) Los que se compren con esos frutos.
c) Los que adquieran con su trabajo.

 LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO CONYUGAL


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(140, 141, 142 y 143 c.c.) Concluida la comunidad de bienes se procederá a su liquidación.
Si el régimen económico fuere el de comunidad parcial, los bienes que queden después de
pagar las cargas y obligaciones de la comunidad y de reintegrar los bienes propios de cada
cónyuge, son gananciales que corresponderán mitad por mitad, a marido y mujer y a sus
respectivos herederos.

10. MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO

 CAUSAS DE DISOLUCIÓN
Muerte de uno de los cónyuges, declaración de muerte presunta de uno de los cónyuges,
divorcio.

Muerte natural y muerte presunta de uno de los cónyuges


La muerte de uno de los cónyuges como causal de disolución del matrimonio, es un hecho
natural de efectos jurídicos, no produce dificultades.
La declaración de muerte presunta produce como efecto inmediato la disolución del
matrimonio y autoriza al cónyuge para contraer nuevo matrimonio (77 c.c.)

Separación y divorcio (ver art. 154 c.c.)


Separación: Es la causa modificativa del matrimonio, en donde se interrumpe la vida en
común, sin ruptura definitiva del vínculo, por acto unilateral de uno de los cónyuges, por
acuerdo mutuo o por decisión judicial.
Divorcio: Ruptura del vínculo matrimonial por la resolución judicial pronunciada por
funcionario competente, previos los trámites y formalidades legales.

 CAUSALES DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO


1) Mutuo acuerdo o mutuo consentimiento de los cónyuges;
2) Por voluntad de uno de los cónyuges, fundada en una causa determinada
señalada en la ley.
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 DIVORCIO Y SEPARACIÓN POR MUTUO ACUERDO Y POR CAUSAL


DETERMINADA
DIVORCIO y SEPARACIÓN POR MUTUO ACUERDO: La separación o divorcio por
mutuo acuerdo de los cónyuges, no podrá pedirse sino después de un año, contado desde la
fecha en que se celebró el matrimonio (154 c.c.)
El art. 163 preceptúa que si la separación o el divorcio se solicitaren por mutuo
acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio. Conforme el art. 164, es
al juez a quien corresponde, bajo su responsabilidad, calificar la garantía y asegurar
satisfactoriamente las obligaciones de los cónyuges. El art. 165 dispone que no podrá
declararse el divorcio mientras no estén suficientemente garantizadas la alimentación y
educación de los hijos.
DIVORCIO POR CAUSA DETERMINADA: Es el típico divorcio absoluto o vincular en
cuanto constituye precisamente la forma admitida por las legislaciones que no aceptan el
divorcio por mutuo consentimiento. Dichas causas conforme el artículo 155, son las
siguientes:
1. La infidelidad de cualquiera de los cónyuges;
2. Los malos tratamientos de obra, las riñas y las disputas continuas, las injurias
graves, ofensas al honor, y en general, al conducta que haga insoportable la vida
en común;
3. El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos;
4. La separación o abandono voluntario de la casa conyugal o la ausencia
inmotivada, por más de un año;
5. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio, a un hijo concebido
antes de su celebración, siempre que el marido no haya tenido conocimiento del
embarazo antes del matrimonio;
6. La incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos;
7. La negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los hijos
comunes, los deberes de asistencia y alimentación a que están legalmente
obligados;
8. La disipación de la hacienda doméstica;
9. Los hábitos del juego o la embriaguez;
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10. La denuncia de delito o acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el


otro;
11. La condena de uno de los cónyuges, en sentencia firme, por delito contra la
propiedad o por otro común con pena mayor de cinco años de prisión;
12. La enfermedad grave, incurable y contagiosa, perjudicial al otro cónyuge o a la
descendencia;
13. La impotencia absoluta y relativa para la procreación, siempre que por su
naturaleza sea incurable y posterior al matrimonio;
14. La enfermedad incurable de uno de los cónyuges;
15. La separación de personas declarada en sentencia firme
El artículo 158 fue adicionado por el decreto-ley 218, en el sentido de que no puede
declararse el divorcio o la separación con el simple allanamiento de la parte demandada, ni
es suficiente prueba para declararlos la confesión de la parte demandada sobre la causa que
los motiva.

 EFECTOS COMUNES Y PROPIOS DE LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO


COMUNES: - liquidación del patrimonio conyugal; - derecho de alimentos a favor del
cónyuge inculpable; - suspensión o pérdida de la patria potestad, cuando la causal de
separación o divorcio la lleve consigo y haya petición expresa de parte interesada. (159 c.c.)
PROPIOS DE LA SEPARACIÓN: -subsistencia del vínculo matrimonial; - el cónyuge
inculpable de la separación tiene derecho a la sucesión intestada del otro (160 Y 1082 C.C.);
- la mujer puede continuar usan el apellido del marido.
PROPIOS DEL DIVORCIO: - disolución del vínculo conyugal (161); - la mujer pierde el
derecho de seguir usando el apellido del marido (171); - el parentesco por afinidad se
extingue (198); - Extinción del derecho de sucesión intestada.

11. LA UNIÓN DE HECHO


CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
Es la institución social de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio,
se juntan maridablemente, sin estar casados entre sí con el propósito de un hogar y vida en
común más o menos duradera cumpliendo los mismos fines que el matrimonio, y con el
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plazo mínimo y condiciones para que goce de la protección legal.


NATURALEZA JURÍDICA: institución social que cumple con fines similares al matrimonio, y
busca dar legalidad a uniones anteriormente consideradas ilícitas e inmorales. Institución
social que tiene la necesidad de brindarle protección legal a la mujer ya los hijos.

ANTECEDENTES EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA


Constitución de 1945 art. 74 decía el Estado promoverá la organización de la familia sobre la
base jurídica del matrimonio, el cual descansa en la igualdad absoluta de derechos para
ambos cónyuges; la ley determina los casos en que, por razón de equidad, la unión entre
personas con capacidad legal para contraer matrimonio, debe ser equiparada, para su
estabilidad y singularidad al matrimonio civil.
En 1947 se dictó el estatuto de uniones de hecho Decreto Legislativo 444.
En la Constitución de 1956 ya no se mencionan los caracteres de esta unión, solamente se
limita a decir que la ley determina lo relativo a uniones de hecho.
El Código Civil de 1964 se equipara la unión de hecho al matrimonio, y la regula (173 c.c.)
La Constitución de 1965 la regula en el artículo 86: La ley determinará la protección que
corresponde a la mujer y a los hijos dentro de la unión de hecho y lo relativo a la forma de
obtener su reconocimiento.

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES CON EL MATRIMONIO


El matrimonio cuyos efectos se producen a partir de la fecha de celebración del mismo. La
unión de hecho (173 c.c.) sus efectos se retrotraen a partir de la fecha en que la misma se
inició
Tanto el matrimonio como la unión de hecho declarada crean un estado permanente hasta
su disolución: el primero con carácter de invariable, no así el segundo, que puede
transformarse en estado matrimonial (189 c.c.)
Si bien los efectos de la unión de hecho declarada reflejan casi todos los efectos del
matrimonio, en realidad corresponden a figuras jurídicas distintas.

 REQUISITOS (Artículos 173 AL 178 Código Civil)


a) capacidad legal para contraer matrimonio;
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b) que exista hogar (o haya existido);


c) que la vida en común se haya mantenido en forma constante y estable por tres
años como mínimo;
d) Que se cumpla o haya cumplido con los fines del matrimonio;

 UNIÓN DE HECHO VOLUNTARIA Y JUDICIAL


VOLUNTARIA: 173 c.c., se declara y formaliza ente el alcalde municipal por medio de acta o
ante notario en acta o escritura.
CONTENCIOSA O JUDICIAL: 178 c.c., es la que declara el funcionario judicial competente,
mediante sentencia.

 EFECTOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS


a) los unidos, mientras no se haya disuelto esa unión, tienen impedimento absoluto
para contraer matrimonio, con persona distinta (88 c.c.)
b) los bienes comunes no podrán gravarse ni enajenarse sin consentimiento de
ambos (176 c.c.)
c) los convivientes de hecho se heredarán (184 inc. Primero c.c.)
d) las disposiciones relativas al matrimonio, tienen validez para la unión de hecho
(184 c.c.)
e) los hijos nacidos después de ciento ochenta días de la fecha fijada como principio
de la unión de hecho y los nacidos dentro de los trescientos días siguientes al día
en que la unión ceso, se reputan hijos del varón con quien la madre estuvo unida
(182 c.c. num. 1)
f) Si no hubiere escritura de separación de bienes los adquiridos durante la unión de
hecho se reputan bienes de ambos (182 num. 2 c.c.)
g) derecho de una de las partes de solicitar la declaración de ausencia de la otra y
una vez declarada, pedir la cesación de su unión con el ausente (182 num. 3 c.c.)
h) en caso de fallecimiento de uno de ellos, el sobreviviente puede pedir la
liquidación del haber común y adjudicación de bienes(182 num. 4 c.c.)
i) sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los cónyuges
durante el matrimonio (182 num. 5 c.c.)
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EXTINCIÓN O CESACIÓN
La unión de hecho se puede hacer cesar o disolver por la vía voluntaria o por la vía
contenciosa.
Por la vía voluntaria se puede hacer cesar por mutuo acuerdo de varón y mujer, en la misma
forma que se constituyo (183 c.c.), deberá cumplir con lo que dispone el art. 163 c.c.
En cuanto a la cesación contenciosa, que tiene que ser judicial, se observaran las
disposiciones del divorcio ordinario o forzado, pudiéndose invocar por consiguiente
cualesquiera de las causales que contiene el art. 155 c.c. (183 c.c.)

12. PATERNIDAD Y FILIACIÓN


CONCEPTOS GENERALES
Filiación: Como el vínculo de carácter biológico y jurídico existente entre los padres, las
madres y los hijos, o bien, entre uno solo de aquellos y éstos, que tiene su origen en la
concepción natural de la persona humana y que al estar declarado en forma legal, hace
derivar entre los mismo, diversos derechos y obligaciones recíprocos.
Cuando la relación de filiación se la considera por parte del padre o de la madre, toma
respectivamente los nombres de paternidad o maternidad.
Clases de filiación
1. Matrimonial. La del hijo concebido dentro del matrimonio.
2. Cuasimatrimonial: La del hijo nacido dentro de la unión de hecho
debidamente declarada y registrada.
3. Extramatrimonial: La del hijo procreado fuera de matrimonio o de
la unión de hecho no declarada y registrada.
4. Adoptiva.

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA


En el Código Civil de Guatemala de 1933 se suprimió la clasificación de hijos legítimos e
ilegítimos, y se sustituyo por la de hijos de matrimonio y fuera de matrimonio.
En la Constitución de 1945, en el articulo 76 se consigno que no se reconocían
desigualdades legales entre los hijos.
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En la Constitución de 1956 se disponía que no se reconocían desigualdades entre los hijos,


todos tenían idénticos derechos.
En la Constitución del 65 se estatuía que todos los hijos eran iguales ante la ley y tenían
idénticos derechos.
El articulo 209 del Código Civil estipula que todos los hijos procreados fuera del matrimonio,
gozan de iguales derechos que los hijos nacidos de matrimonio.

DEBERES Y DERECHOS DERIVADOS DE LA FILIACIÓN


Derechos respecto a los hijos, sucesión intestada y a los alimentos si fueren menores de
edad.
a) Igualdad de los derechos de los hijos fuera y dentro del matrimonio.
b) Derechos y deberes derivados de la patria potestad.

PRESUNCIÓN E IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD


Es evidente que como la presunción de paternidad (199 c.c.) admite prueba en contrario, el
marido de la madre tiene perfecto derecho de impugnar la paternidad que se le atribuye.
Sobre esto el articulo 201 inc. 1 establece que, el nacido dentro de los cientos ochenta días
siguientes a la celebración del matrimonio, se presume hijo del marido si este no impugna su
paternidad.....

EL RECONOCIMIENTO, FORMAS Y EFECTOS


Cuando se habla de reconocimiento de un hijo, se entiende que se trata por parte del padre
(214 c.c.), el reconocimiento es un acto espontáneo y voluntario de ambos progenitores
conjuntamente, o de uno de ellos separadamente, en que se manifiesta o declara reconocer
como suyo al hijo.
Otra novedad y avance que en esta materia ofrece nuestro Código Civil es la validez jurídica
del reconocimiento otorgado por los abuelos en determinadas circunstancias (216 c.c.)
El varón menor de edad puede perfectamente otorgar el reconocimiento de un hijo suyo,
siempre que medie el consentimiento o autorización, según el caso: a) de los que ejerzan
sobre el la patria potestad, b) de la persona bajo cuya tutela se encuentre, c) con
autorización del juez competente (217 c.c.). Una mujer menor de edad, pero mayor de
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catorce años, la ley le reconoce capacidad civil para reconocer a sus hijos (218 c.c.).
FORMAS DE RECONOCIMIENTO (211 c.c.)
En la partida de nacimiento por comparecencia ante el registrador civil;
Por acta especial ante el registrador civil.
Por escritura pública.
Testamento.
Confesión judicial.
EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO
El primordial es la equiparación de derechos del hijo extramatrimoinal con los hijos
procreados en el matrimonio (209 c.c.)
Los derechos del hijo reconocido se puede reducir a tres: a) derecho a la sucesión intestada;
b) derecho a alimentos; c) derecho a usar el apellido del padre que los haya reconocido.
Eventualmente podría llegar a tener derecho de vivir en el hogar conyugal, con el expreso
consentimiento del otro (209 c.c.)

POSESIÓN NOTORIA DE ESTADO


Para que haya posesión notoria de estado se requiere que el presunto hijo haya sido tratado
como tal por sus padres o los familiares de éstos y que, además, concurra cualesquiera de
las circunstancias siguientes: a) que hayan proveído a su subsistencia y educación; b) que el
hijo haya usado, constante y públicamente el apellido del padre; c) que el hijo haya sido
presentado como tal en las relaciones sociales de la familia (223 c.c.)

13. LA ADOPCIÓN

CONCEPTO GENERAL Y NATURALEZA JURÍDICA


Es un acto jurídico de asistencia social por el que el adoptante toma como hijo propio a un
menor que es hijo de otra persona. Puede darse la adopción de un mayor de edad, con
expreso consentimiento de este y cuando la adopción de hecho se dio en la minoridad de
este.
NATURALEZA JURÍDICA: Se reconoce como institución Jurídica que tiene un interés social
de asistencia a los niños huérfanos o cuyos padres carecen de medios económicos para
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procurarles subsistencia y educación, que al mismo tiempo refleja su beneficio en los


matrimonios que no tienen hijos, a quienes brinda las satisfacciones que únicamente
proporciona la familia en el hogar.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA


La institución de a adopción aparece en Guatemala en el c.c. de 1877. El c.c. de 1926 la
suprime.
La Const. de 1945 la instituye en beneficio de los menores de edad.
En 1947 por el Decreto Legislativo no. 375, se da la primera ley de Adopción. De aquí se
deriva el reconocimiento de la adopción de hecho, ya que, como es obvio y natural, la
adopción preexistía aun sin la sanción legal.
En la Const. de 1956 se estatuía que la adopción se instituía en beneficio de los menores de
edad. Los adoptados adquieren la condición legal de hijos de sus adoptantes.
La Const. de 1965 establecía los mismo que la Const. de 1956.

REQUISITOS Y FORMALIDADES
REQUISITOS: a) capacidad civil; b) capacidad económica; c) buenas costumbres;
responsabilidad moral para el cumplimiento de sus obligaciones de adoptante.
FORMALIDADES: (239 AL 244 c.c.) a) se establece por escritura publica (239); b) la
solicitud debe presentarse al juez de primera instancia del domicilio del adoptante (240); c) si
el menor tiene bienes, el adoptante deberá presentar inventario notarial y constituir garantía
suficiente (241); d) los padres del menor o quienes ejerzan la tutela deberán expresar su
consentimiento para la adopción (243); e) en la escritura de adopción deben comparecer los
padres del menor, o la persona que ejerza la tutela.

EFECTOS DE LA ADOPCIÓN
a) nacimiento de parentesco civil entre adoptante y adoptado (229 inc. 1 y 231 c.c.)
b) El parentesco civil no se extiende a los parientes del adoptante ni del adoptado;
c) los hijos de adoptante y el adoptado deben considerarse iguales, pero entre ellos no
existe derechos de sucesión reciproco (229 c.c.)
d) el adoptante adquiere la patria potestad sobre el adoptado (232 c.c)
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e) el adoptado tiene derecho de usar el apellido del adoptante (232 c.c.)


f) el adoptante no es heredero legal del adoptado pero este si lo es de aquel (236 inc. 1)
g) (237) el adoptado y su familia natural conservan sus derechos de sucesión reciproca;
h) (238) el adoptado que sea menor de edad al morir el adoptante, vuelve al poder de
sus padres naturales o su tutor;
i) (245)

 CESACIÓN Y REVOCACIÓN
CESACION: 1. por mutuo consentimiento; 2. por revocación (246), la mayoría de edad del
adoptado no termina la adopción, pone fin a la patria potestad.
REVOCACION: tiene que estar fundada en las siguientes causas: a) por atentado del
adoptado contra la vida del adoptante, su cónyuge, ascendientes o descendientes; b) por
causar el adoptado maliciosamente al adoptante una perdida estimable de su patrimonio; c)
por acusar o denunciar el adoptado al adoptante, imputando a este algún delito, excepto en
causa propia o de sus descendientes, ascendientes o cónyuge; d) por abandonar el
adoptado al adoptante, cuando este se halle física o mentalmente enfermo o necesitado de
asistencia (247 c.c.) (248 y 249 c.c.)

14. LA PATRIA POTESTAD


CONCEPTO GENERAL Y NATURALEZA JURÍDICA
Institución jurídica por media de la cual los padres asumen la dirección y asistencia de sus
hijos menores en la medida que reclamen las necesidades de éstos (Puig Peña). La patria
potestad puede también ejercerse sobre los hijos mayores de edad (252), cuando hayan sido
declarados en estado de interdicción.
Naturaleza Jurídica: Es más que todo una función eminentemente tuitiva, concedida por la
ley al padre y a la madre para el debido cuidado y orientación de los hijos y dar la correcta
administración de los bienes de éstos. La patria potestad ha quedado enmarcada en un
conjunto de preceptos normativos, que tiene una señalada y acusada naturaleza de orden
público en razón de la debida protección que necesitan y merecen las personas que no
pueden valerse por sí mismas, específicamente los hijos menores de edad.
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LA REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA SUJETA A PATRIA POTESTAD


En los casos de matrimonio o de unión de hecho, en que la patria potestad se ejerce
conjuntamente por el padre y la madre, la representación del menor o incapacitado y la
administración de sus bienes la tendrán ambos (255 c.c.). El concepto de representación
implica la dirección, representación propiamente dicha y defensa de los hijos menores, tanto
en juicio como fuera de él.

DERECHOS Y DEBERES ENTRE PADRES E HIJOS


EN CUANTO A LOS PADRES:
a) están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos, educarlos y corregirlos (253);
b) representan legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil,
administran sus bienes (254);
c) si los padres fueren menores de edad, la administración de los bienes de los hijos
será ejercitada por quien tuviera la patria potestad o la tutela sobre el padre (257)
d) la patria potestad sobre el adoptado la ejerce únicamente la persona que lo haya
adoptado (258);
e) los padres no pueden gravar ni enajenar los bienes de los hijos, ni contraer en
nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria
administración (265);
f) los padres no pueden celebrar contratos de arrendamiento por más de tres años,
ni recibir la rente anticipada por más de un año, sin autorización judicial (265);
g) quien ejerza la patria potestad no puede, salvo los casos de sucesión intestada,
adquirir bienes o derechos del menor (267);
h) los padres deben entregar a los hijos, cuando estos lleguen a la mayoría de edad,
los bienes que le pertenezcan y rendir cuentas de su administración (272).
EN CUANTO A LOS HIJOS:
A) los hijos menores de edad deben vivir con sus padres, no pudiendo sin
permiso de ellos, dejar la casa paterna o materna (260);
B) los hijos mayores de catorce años tienen capacidad para contratar su
trabajo y percibir la retribución convenida (259)
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C) los hijos aún cuando sean mayores de edad, y cualquiera que sea su
estado y condición, deben honrar y respetar a sus padres y están
obligados a prestarles asistencia en todas las circunstancias de la vida
(263)

SUSPENSIÓN, PÉRDIDA Y REESTABLECIMIENTO DE LA PATRIA POTESTAD


SUSPENSIÓN:
1. Por ausencia del que la ejerce, declarada judicialmente;
2. Por interdicción del mismo;
3. Por ebriedad consuetudinaria;
4. Por el uso indebido y constante de drogas estupefacientes;
5. Por tener el hábito del juego; (273 c.c.)
PERDIDA:
1. Por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva
en el trato a los hijos o abandono de sus deberes familiares;
2. Por dedicar a los hijos a la mendicidad, o darles órdenes, consejos, insinuaciones
y ejemplos corruptos;
3. Por delito cometido por uno de los padres contra el otro, o contra la persona de
alguno de sus hijos;
4. Por la exposición o abandono que el padre o la madre hicieren de sus hijos;
5. Por haber sido condenado dos o más veces por delito del orden común, si la pena
excediere de tres años de prisión por cada delito;
6. Por haber sido adoptado el hijo por otra persona (274 c.c.)
REESTABLECIMIENTO: El artículo 277 permite que el juez pueda reestablecer al padre o a
la madre, en el ejercicio de la patria potestad:
1. Cuando la causa o causas de la suspensión o pérdida hubieren
desaparecido y no fueren por cualquier delito contra las personas o los
bienes de los hijos;
2. Cuando en el caso de delito cometido contra el otro cónyuge (inc. 3 art.
274) no haya habido reincidencia y hubieren existido circunstancias
atenuantes;
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3. Cuando la rehabilitación fuere pedida por los hijos mayores de catorce


años o por su tutor.

LA PATRIA POTESTAD EN LA ADOPCIÓN


La patria potestad sobre el hijo adoptivo únicamente la ejercerá la persona que lo haya
adoptado (258 c.c.)

15. EL DERECHO DE ALIMENTOS


DEFINICIÓN DE ALIMENTOS
Relación jurídica en virtud de la cual, una persona está obligada a prestar a otra llamada
alimentista lo necesario para su subsistencia (Castán Tobeñas)
Todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y
también la educación del alimentista cuando es menor de edad (278 c.c.)

EL DERECHO DE ALIMENTOS EN EL DERECHO GUATEMALTECO, ANTECEDENTES


HISTÓRICOS
Ni el código de 1877, ni el de 1933, ni el vigente, dan un concepto de los alimentos. El
primero los reguló conjuntamente con los deberes entre padres e hijos, en el libro I, título V,
capítulo III. El segundo le dedicó un título especial, el VIII en el libro I, inmediatamente
después del título concerniente a la patria potestad. El vigente, también en el libro I, se
refiere a los alimentos en el capítulo VIII, dentro del título II, de la familia.
Según el código de 1877, los alimentos se caracterizaban por ser un derecho inherente al
alimentista y por consiguiente intransmisible, irrenunciable y no objeto de transacción, salvo
los bienes ya adquiridos por razón de alimentos, los cuales podían transmitirse, renunciarse
o compensarse, reconoció la proporcionalidad de los alimentos y su incompensabilidad.

FUNDAMENTO JURÍDICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DEL DERECHO DE ALIMENTOS


JURÍDICO: No existe unanimidad doctrinaria. Se conocen tres doctrinas: 1) la que lo apoya
en el parentesco; 2) la que lo basa en el derecho a la vida; 3) la que lo funda o asienta en
intereses públicos o sociales. Hay que destacar que desde el punto de vista del obligado es
por parentesco, y desde un ángulo del alimentario es por parentesco y derecho a la vida.
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(Fundamento social y económico del derecho de alimentos)


El tratadista Federico Puig Peña señala que una de las principales consecuencias que
surgen de la relación jurídico-familiar, entendida en un sentido amplio, es el deber alimenticio
entre determinados parientes que imponen el orden jurídico, a la vista de la propia naturaleza
del organismo familiar. Toda persona tiene por ley natural derecho a la vida, o sea, proveerse
de los medios necesarios para su subsistencia. Este derecho se transforma en deber
cuando la persona, por sí misma, puede buscar esos medios a través de su trabajo u
ocupación. Cuando esta capacidad falta y la persona indigente no tiene nadie que por ella
mire, es el mismo Estado el que arbitra los dispositivos eficaces para que no quede carente
de protección, dando lugar a la beneficencia pública, que, como deber general del cuerpo
político, encuentra en las instituciones ad hoc la solución conveniente. Pero cuando la
persona indigente tiene familiares cercanos, entonces el orden jurídico confiere a la persona
necesitada de una protección especial el derecho a una pretensión general de alimentos,
que puede actualizar contra el pariente, si éste se encuentra en condiciones económicas
favorables, en base a la obligación que los mismos vínculos familiares le imponen y a la
contribución poderosa que en justificación de esa asignación que del deber alimenticio hace
el Estado en el pariente, para conservar el mismo honor familiar.

Se entiende por deuda alimenticia familiar la prestación que determinadas personas,


económicamente posibilitadas, han de hacer a algunos de sus parientes pobres, para que
con ella puedan éstos subvenir a las necesidades más importantes de la existencia.

En relación a la pensión provisional, dice el autor en cita, que ésta fue objeto de nuevo
tratamiento en el Código Procesal Civil y Mercantil, debido a las dificultades que se habían
presentado con el anterior Código. En éste se establecía que mientras se ventilaba la
obligación de dar alimentos, podía el juez ordenar, según las circunstancias, que se dieran
provisionalmente, desde que en la secuela del juicio hubiera fundamento razonable, sin
perjuicio de restitución, si la persona de quien se demandaban obtenía sentencia absolutoria
(artículo 794). Con base en ese precepto los jueces podían fijar, a su prudente arbitrio, la
pensión alimenticia en forma provisional; pero el problema surgía por la expresión (desde
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que en la secuela del juicio haya fundamento razonable). Había jueces que estimaban que
la pensión provisional no podía fijarse con la sola presentación de la demanda sino hasta
que se hubiera contestado ésta, por que hasta ese entonces podía hablarse propiamente de
juicio. Naturalmente que no era un criterio correcto, por la función que los alimentos están
llamados a desempeñar, pero siempre quedaba en pie el criterio legal sobre que debía de
haber un fundamento razonable.

El diccionario de derecho usual del tratadista Guillermo Cabanellas, dice que los alimentos
son las asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas personas para su
manutención y subsistencia; esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación
de la salud, además de la educación e instrucción cuando el alimentista es menor de edad.
Los alimentos se clasifican en:
(1) legales;
(2) voluntarios; y,
(3) judiciales.
La obligación de darse alimentos puede realizarse, a elección del obligado a darlos, o
satisfaciéndolos en su propio domicilio (en cuanto a comida y habitación) y pagando ciertos
gastos (vestido, médico, medicinas, instrucción y educación), o abonando directamente una
cantidad de dinero, convenida entre las partes o regulada por el juez. La opción domiciliaria
no parece admisible cuando se trata de cónyuges separados ni, en cuanto a los hijos, si los
padres han perdido la patria potestad por ejemplo corruptores.

ALIMENTISTAS Y ALIMENTANTES
ALIMENTISTA: También conocido como alimentario , es la persona que recibe los alimentos.
ALIMENTANTE: Quien alimenta. Una de estas voces, o ambas indistintamente, parecen
adecuadas para contraponerlas a las de alimentista y alimentario en el sentido jurídico.

CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE ALIMENTOS


a) es personal e intransmisible, en consecuencia no es negociable, las
pensiones atrasadas si pueden ser objeto de negociación (282)
b) es irrenunciable, las pensiones atrasadas podrán renunciarse (282)
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c) no es compensable (282)
d) es inembargable (282)
e) la prestación alimenticia es variable en cuanto al monto (280)
f) es recíproco entre parientes (283)
g) no puede ser objeto de transacción, ni sujetarse a juicio de árbitros (282)

PERSONAS OBLIGADAS A PRESTAR ALIMENTOS


a) los cónyuges;
b) los ascendientes;
c) los descendientes;
d) los hermanos; (283)

FORMA DE PRESTACIÓN ALIMENTARIA


Por regla general los alimentos se pagarán mediante pensión, en dinero, que será fijada por
el juez, el pago se hará por mensualidades anticipadas (279 y 287). Por excepción y en
virtud de la justificación correspondiente, el juez podrá acordar o permitir que el obligado
preste los alimentos de otra manera, es decir en forma diferente de la pensión en dinero.

CESACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR ALIMENTOS


Art. 289 establece los casos en que cesa la obligación de prestar alimentos:
1. por la muerte del alimentista;
2. cuando aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar
prestándolos o cuando termina la necesidad del que los recibía;
3. en el caso de injuria, falta o daño grave inferidos por el alimentista contra el que
deba prestarlos;
4. cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta
de aplicación al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas causas; y
5. si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres.
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16. LA TUTELA
DEFINICIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA
La tutela es una institución que tiene por objeto la custodia y protección de la persona y
bienes, o solamente de los bienes, tanto de los menores no sujetos a la patria potestad,
como de los mayores que se encontraren temporal o definitivamente incapacitados para regir
por sí mismos su persona y bienes.
Poder otorgado por la ley a personas jurídicamente capaces para la protección y defensa de
los menores de edad o incapacitados (Brañas)
NATURALEZA JURÍDICA: La tutela y protutela son cargos públicos a cuyo desempeño están
obligadas todas las personas que se encuentran en pleno goce de sus derechos civiles
(295). Se trata de cargos públicos de naturaleza muy especial, especialísima, ajena al
concepto de que en derecho administrativo se da del cargo público, toda vez que el tutor y el
protutor no tienen, en el desempeño de su cargo y desarrollo de sus funciones, ninguna
participación atinente a las actividades estatales. Se da por la ley a eso cargos la categoría
de públicos, en razón de su obligatoriedad para aceptarlos y por la necesaria intervención
judicial en el desempeño de los mismos.

CARACTERÍSTICAS DE LA TUTELA
1. su función es eminentemente protectora de la persona que por su edad o por
determinadas circunstancias físicas o mentales, no puede valerse por sí misma y no está
bajo la patria potestad; 2. el cargo de tutor es un cargo público, de naturaleza especialísima y
de obligatorio desempeño por razón de la propia función tuitiva; 3. la tutela es sustitutiva de
la patria potestad, con las rígidas limitaciones que la ley impone a su ejercicio para la debida
protección de los intereses del tutelado.

CLASIFICACIÓN
TESTAMENTARIA (que se defiere por testamento) LEGITIMA: La cual corresponde en su
orden: abuelo paterno, materno, abuela paterna, materna, hermanos. JUDICIAL: Por
nombramiento de Juez, cuando no haya testamentario ni legitimo. ESPECIFICAS: Directores
de Instituciones de albergue, cuando exista conflictos de intereses entre pupilos y un mismo
tutor. (296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 c.c.)
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DIFERENCIAS CON OTRAS INSTITUCIONES


Guarda cierta similitud con la patria potestad. Abandonado el concepto de la patria potestad
como poder omnímodo, supremo enmarcada su función en un conjunto de derechos y
obligaciones, vienen a ser determinantes, para diferenciar una y otra institución, las personas
encargadas del cuidado del menor o incapacitado, y la circunstancia de que la tutela carece
de la intimidad, plena confianza y totalidad que la ley otorga a la patria potestad,
caracterizándose la tutela, en términos generales, por la frialdad, formalidad y rigidez de su
ejercicio, así como por la fiscalización de que es objeto

PROTUTELA
El cargo de protutor va íntimamente unido al de tutor. La ley fiscaliza con aquella el recto
ejercicio de la tutela. Son obligaciones del protutor: a) intervenir en el inventario y avalúo de
los bienes del menor de edad, y en el otorgamiento de la garantía que debe presentar el
tutor; además de defender los derechos del menor en juicio o fuera de él, siempre que esté
en oposición con el tutor; b) promover el nombramiento del tutor, cuando proceda o quede
vacante; c) intervenir en la rendición de cuentas del tutor; d) ejercer las demás atribuciones
que le señale la ley (304 c.c.)
El protutor tiene la obligación de vigilar los actos del tutor, cuando el puesto del tutor quede
vacante el protutor es el que viene a ejercer todas las funciones; el protutor no está obligado
a presentar inventario sino sólo a exigir que se haga a intervenir en él, el protutor tiene
responsabilidad solidaria.

CAUSAS DE REMOCIÓN DE TUTORES Y PROTUTORES


Según el 316, serán removidos: 1) los que demuestren negligencia e ineptitud en el
desempeño de su cargo; 2) los que incitaren al pupilo a la corrupción y al delito; 3) los que
emplearen maltrato con el menor; 4) los que a sabiendas hayan cometido inexactitud en el
inventario; 5) los que se ausenten por más de seis meses del lugar donde desempeñen la
tutela o protutela.

EXCUSAS PARA EJERCER LA TUTELA Y PROTUTELA


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Según el art. 317 c.c. podrán excusarse de la tutela y protutela: a) los que tengan a su cargo
otra; b) los mayores de sesenta años; c) los que tengan bajo su patria potestad tres o más
hijos; d) las mujeres; e) los que por sus bajos recursos no puedan atenderla sin menoscabo;
f) los que padezcan de enfermedad habitual; g) los que tengan que ausentarse de la
República por más de un año.

ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE PUPILO


Para que el tutor y el protutor puedan entrar al ejercicio de sus cargos, deben cumplir con
una serie de requisitos: a) inventario de los bienes del pupilo, en ningún caso quedará
relevado o eximido de inventariar y avaluar (320); b) avalúo de los mismos bienes; c)
garantía suficiente calificada por el juez, el tutor y el protutor quedan solidariamente
obligados a promoverla, salvo en dos casos: que no haya bienes, que tratándose de tutor
testamentario hubiere sido exonerado de tal obligación por el testador (321, 322, 323, 324,
325, 326)

CONCLUSIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA TUTELA


Como administrador de bienes ajenos el tutor, tiene la obligación ineludible de llevar cuentas;
y de rendirlas, cuando el testador –en su caso- no lo hubiere relevado. Las cuentas las
llevará mediante una contabilidad comprobada y exacta en libros autorizados (342). Las
cuentas se rendirán anualmente y al concluirse la tutela, también se rendirán al cesar el tutor
en su cargo (344 y 345). Las cuentas deberán ir acompañadas de sus respectivos
documentos justificativos, los gastos que imponga la rendición de cuentas, correrán a cargo
del pupilo (347 y 348). En caso de rendición final de cuentas, el plazo para tal acto será de
sesenta días contados desde la fecha en que se terminó el ejercicio de la tutela (345 y 350).
Una vez rendidas satisfactoriamente las cuentas, el juez aprobará y extenderá al tutor su
correspondiente finiquito.

17. EL PATRIMONIO FAMILIAR


CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
El patrimonio familiar es una institución jurídico social por la cual se destina uno o más
bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia (352 c.c.). Las clases de bienes
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sobre los que se destina el patrimonio familiar son los siguientes: a) las casas de habitación,
b) los predios o parcelas cultivables, c) los establecimientos comerciales e industriales, que
sean objeto de explotación familiar. El valor máximo del patrimonio familiar son 100,000
quetzales.
NATURALEZA JURÍDICA: Se trata de una institución eminentemente familiar, sin
personalidad jurídica, y ajena a toda idea de copropiedad; basamento económico para
satisfacer las necesidades esenciales de una familia

ORIGEN
En el derecho de Roma y durante la República, por patrimonio se entendía el conjunto de
bienes pertenecientes al pater familias y que integraban el activo bruto del patrimonio
familiar. El progreso jurídico realizado durante el Imperio, con la sucesiva independencia
económica de los miembros de la familia, fue originando la escisión del patrimonio de familia
y la consiguiente aparición de otros patrimonios. En Guatemala se reguló por primera vez en
la historia en el Código de 1933 denominándolo asilo de familia, se encontraba en el libro
dedicado a los bienes.

CARACTERÍSTICAS
a) los bienes constituyentes del patrimonio son indivisibles;
b) son inalienables (no podrán enajenarse de modo alguno);
c) son inembargables;
d) no puede constituirse en fraude de acreedores;
e) los miembros de la familia beneficiaria quedan obligados a habitar la casa o
negocio establecido;
f) están sujetos o expuestos a expropiación; (356, 357, 358, 366 c.c.)

REQUISITOS PARA SU CONSTITUCIÓN


Según el art. 361 c.c. se requiere para su constitución: a) la aprobación judicial; y b) su
inscripción en el registro de la propiedad. El representante legal de la familia será el
administrador del patrimonio familiar y representante a la vez de los beneficiarios en todo lo
referente al patrimonio (362 c.c.)
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TERMINACIÓN
Según el art. 363 termina por las siguientes causas:
a) cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos;
b) cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la
casa;
c) cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia, de que el patrimonio
quede extinguido;
d) cuando se expropien los bienes que lo forman (366 c.c.)
e) por vencerse el término por el que fue constituido.
(364 y 365 c.c.)

18. EL REGISTRO CIVIL


ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Registro Civil, es una institución dedicada al estado civil de las personas, se remonta al
último período de la Edad Media. La Iglesia católica es la propulsora del sistema,
encomendando a los párrocos la tarea de asentar en los libros especiales los actos más
importantes relativos a la condición del estado civil de sus fieles tales como el nacimiento, el
matrimonio y la muerte.
Estos registros religiosos se hicieron evidentes, que las autoridades civiles decidieron
hacerse partícipes de los mismos, dando plena fe a los libros parroquiales.
El real y verdadero Registro Civil se encuentra a finales del siglo XIV, después del Concilio
de Trento, y reglamentó los registros ordenando que se llevase en un libro especial para
matrimonios, bautismos y otro para defunciones.
La Reforma y el aumento de la población judía en países de Europa Occidental determinaron
la necesidad de que el Estado llevase el control de todo los relacionado con el estado civil de
las personas, prescindiendo de la ingerencia de la iglesia, ya que todas aquellas personas
que no fueran católicas quedaban al margen de que los actos más importantes de su vida
civil no fueran inscritos.

NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN Y SU IMPORTANCIA


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IMPORTANCIA: En el transcurso de los siglos se hizo sentir la necesidad de precisar con la


exactitud posible, dígase a manera de ejemplo: la fecha de nacimiento de una persona, a
efecto de saberse si está o no sujeta a patria potestad, o si ha adquirido o no su plena
capacidad jurídica por la mayoría de edad, tanto para los efectos civiles como para
determinados efectos de orden público, tal como lo serían la obligatoriedad de prestar ciertos
servicios y el transformarse en sujeto afecto al pago de ciertas contribuciones e impuestos.
Esa seguridad en orden a los numerosos casos cambiantes estados civiles de las personas,
pone de manifiesto la importancia del registro de los mismos, en forma tal que garantice su
exactitud y fácil accesabilidad para quienes deseen conocerlo.
NATURALEZA: El Registro es una dependencia administrativa (municipal, en el país), una
oficina pública, y el titular de la misma tiene a su cargo la función registral, que lleva implícita
la fe pública para garantizar la autenticidad de los actos que refrenda con su firma. El
Registro Civil es una institución pública que puede y debe de servir como el garante de los
actos y hechos de la vida de una persona en sus relaciones sociales y familiares que
interesan o pueden interesar a la colectividad, al Estado o a terceros, con lo que se justifica
su existencia.

EL REGISTRO CIVIL EN GUATEMALA


Es la Institución pública encargada de hacer constar todos los actos concernientes al estad
civil de las personas.
El Registro Civil se instituye en nuestro país con la vigencia del Código Civil de 1877, éste
Código no llenaba todos los aspectos propios de esa institución para su mejor
funcionamiento.
En el año de 1933, fue emitido el Decreto legislativo 1932, que contenía un nuevo Código
Civil.
El 1 de julio de 1974, entró en vigencia el Código Civil actual DECRETO LEY 106 , en las
que se ordenaron las disposiciones relativas al Registro Civil, incluyendo la inscripción de
algunas instituciones creadas por leyes especiales emitidas después del Código promulgado
en 1933, como la adopción, y la unión de hecho. Aún cuando se incluyen algunas
modificaciones especiales, el concepto de Registro Civil y su sistema general sigue siendo el
mismo de hace casi un siglo.
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Estas modificaciones se refieren a:


a) el Registro pasa a ser dependencia municipal;
b) se otorga al registrador fe pública;
c) se establece la posibilidad de hacer inscripciones en formularios separados en lugar
de libros;
d) se reconoce valor probatorio a los actos de los registros parroquiales, antes de la
institución del Registro Civil.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO REGISTRAL


Por el derecho registral se regula la organización y funcionamiento de los registros, entre
ellos incluido el Civil, de conformidad con sus principios y normas. El derecho Registral es
un sector del Derecho Civil, creado para la protección de los derechos. El Derecho Registral
es el conjunto de principios y normas que tienen por objeto reglar los organismo estatales,
encargados de registrar personas, hechos, actos, documentos o derechos, así como también
la forma como han de practicarse tales registraciones y los efectos y consecuencias jurídicas
que se derivan de éstas. (Molinario)

Registro Civil: es la institución pública encargada de hacer constar los actos concernientes al
estado civil de las personas.
Estado Civil: es la situación en la que se encuentra la persona dentro de la sociedad en
relación con sus derechos y obligaciones.
Registros parroquiales: prueban el estado civil de las personas nacidas antes de la
institución del Registro; y también el de los nacidos en lugares o poblaciones durante el
tiempo que carecieron de dicha institución.
Registro de Mortinatos. Es donde se inscribe la muerte de los recién nacidos (nacimiento y
defunción).

SISTEMAS Y PRINCIPIOS REGISTRALES


(Sistemas registrales)
PRINCIPIOS:
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 Inscripción: Por cuya virtud se determina la eficacia y valor del asiento


frente a otro medio de prueba.
 Legalidad: El registrador debe calificar los títulos que se pretende registrar,
apreciando la forma y fondo.
 Publicidad: Facultad de toda persona de conocer lo que obra en los libros.
 Autenticidad: o fe pública registral, presunción de veracidad, que deviene de
la fe pública que el Registrador imprime a los actos que autoriza.
 Unidad del Acto: La inscripción, con todos sus requisitos, como calificación,
asiente del acta, firmas, anotaciones y avisos, integran un solo acto registral y
debe producirse en el mismo momento sin interrupción.
 Gratuidad: Las inscripciones son gratuitas.

Hechos o actos que se inscriben en el Registro Civil


1. el nacimiento
2. la muerte
3. matrimonio
4. reconocimiento de hijo
5. insubsistencia y nulidad del matrimonio
6. tutela
7. extranjero domiciliado
8. extranjero naturalizado
9. adopción
10. unión de hecho
11. persona jurídica
12. divorcio
13. separación de cuerpos
14. identificación de persona
15. identificación de tercero
16. suspensión de la patria potestad
17. pérdida de la patria potestad
18. reestablecimiento de la patria potestad
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19. cambio de nombre


20. revocatoria de adopción
21. cesación de adopción
22. rehabilitación de la adopción
23. capitulaciones matrimoniales
24. omisión de asiento de partida
25. rectificación de asiento de partida
26. reposición de asiento de partida
27. insubsistencia de matrimonio
28. nulidad de matrimonio
29. declaratoria de ausente o ausencia
30. cambio de nacionalidad de los guatemaltecos
31. disolución de las personas jurídicas
32. modificación de las capitulaciones matrimoniales
33. cesación de la unión de hecho
34. declaratoria de muerte presunta
35. declaratoria de interdicción
36. determinación de edad

EL REGISTRO CIVIL EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS JURÍDICAS


En el libro especial de Registro de personas jurídicas se hará la inscripción de las
fundaciones y asociaciones sin interés lucrativo, patronatos y comités para obras de recreo o
beneficio social; las asociaciones no lucrativas podrán establecerse con la autorización del
Estado.
SU INSCRIPCIÓN: deberá hacerse con la presencia del testimonio de la escritura pública en
la que se constituya la persona jurídica, a la que debe de acompañarse un duplicado con un
timbre de cincuenta centavos quedando el duplicado archivado y devolviéndose el original
debidamente razonado.
Las asociaciones no lucrativas autorizadas por el Estado presentarán para su inscripción,
copia simple certificada de sus estatutos o reglamento y el acuerdo de su aprobación y del
reconocimiento de su personalidad jurídica, documentos que quedan en poder del Registro.
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EL ARANCEL DEL REGISTRO CIVIL


Artículo 1º reforma el artículo 2º, que se refiere a la tasa por expedición de cédula de
vecindad: nacionales, exentos; extranjeros, 200 Q., reposición de cédula de vecindad, por
certificación de cédulas, por certificación de negativa de cédulas, por certificación de
constancias de atestados, por consulta de libros del Registro.
Artículo 2º, cobro de las siguientes tasas: certificaciones de nacimiento, certificaciones de
defunción, de matrimonio, de divorcio, de Sociedades Civiles, extranjeros domiciliados,
guatemaltecos naturalizados, documentos notariales, atestados; Solvencia de tránsito en la
Policía Municipal de Tránsito.

19. EL PATRIMONIO
CONCEPTO
Conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona y son apreciables en dinero.
Conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo; deudas u obligaciones
de índole económica (Cabanellas).
Conjunto de los derechos y de las cargas, apreciables en dinero, de que una misma persona
puede ser titular u obligada y que constituye una universalidad jurídica. (Capitant).
El patrimonio Familiar o Asilo de Familia es la institución jurídico-social por la cual se destina
uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia.

DOCTRINAS CLÁSICA Y MODERNA


CLÁSICA O DEL PATRIMONIO PERSONALIDAD: esta explica que el patrimonio es una
derivación de la personalidad de la persona, se bassa en cuatro posiciones: a) sólo la
persona podría tener patrimonio; b) toda persona tiene un patrimonio; c) cada persona tiene
una sólo patrimonio; d) el patrimonio es inseparable de la persona.
MODERNA O DEL PATRIMONIO AFECTACIÓN: Indica que el patrimonio existe de manera
autónoma e independiente de la persona, para esta teoría, los bienes, derechos y
obligaciones están afectados económicamente.
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ELEMENTOS DEL PATRIMONIO


Activo: aquí están considerados los derechos y los bienes;
Pasivo: están consideradas las obligaciones o deudas y cargas de diversa naturaleza;
Derechos reales: señorío inmediato sobre una cosa que puede hacerse valer erga omnes, es
decir que es oponible a terceros.
Derechos personales: existen en relaciones jurídicas con personas, facultades o poderes
atribuidos al individuo por el orden jurídico.

CARACTERÍSTICAS
Solamente las personas pueden tenerlo.
Toda persona tiene un patrimonio.
Es personalísimo.
Inagotable.
Embargable y ejecutable.
Expropiable por razón pública o social.

 (CLASES)

20. LOS BIENES


CONCEPTO DE BIEN
Son las cosas que pueden ser objeto de apropiación o base de u derecho, lo que puede
constituir objeto de un patrimonio, pueden ser muebles o inmuebles.

CLASIFICACIÓN DOCTRINARIA DE LOS BIENES


Por su naturaleza:
a. Corporales: Tiene una existencia apreciable por los sentidos.
b. Incorporales: Aun no teniendo manifestación concreta produce
efectos jurídicos determinados.
Por su determinación:
a. Genéricos: Se alude identificándoles por su naturaleza común.
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b. Específicos: Se particularizan por elementos de exclusiva


pertenencia a su naturaleza.
Por su susceptibilidad de substitución:
a. Fungibles: Pueden ser substituidos por otros de mismo género (454 c.c.).
b. No fungibles: No pueden ser substituidos por otros (454 c.c.).
Por las posibilidades de uso repetido:
a. Consumibles: El uso altera su substancias (713 c.c.).
b. No consumibles: aquellos que aun no teniendo manifestación concreta
producen efectos jurídicos determinables (713 c.c.).
Por las posibilidades de fraccionamiento:
a. Divisibles: Pueden fraccionarse en dos partes.
b. Indivisibles: No admiten división sin menoscabo de su naturaleza o
de su uso.
Por su existencia en el tiempo:
a. Presentes: Gozan de existencia actual.
b. Futuros: Su existencia no es real.
Por su existencia en el espacio y su posibilidad de desplazamiento:
a. Inmuebles o raíces: No pueden trasladarse de un punto a otro (442 c.c.)
POR SU NATURALEZA (445 c.c.). POR INCORPORACIÓN (447 c.c.).
POR DESTINO (455 c.c.). POR ANALOGÍA (446 c.c.)
b. Muebles: Son susceptibles de traslado sin menoscabo a su naturaleza.
Por su constitución y contenido:
Singulares:
a. Simples: Constituidos por un todo orgánico.
b. Compuestos: Integrados por la fusión de varios simples.
Universales: Están constituidos por varios elementos entre los cuales no
existe una vinculación material, razón que no obsta para que sean
considerados como un todo.
Por la jerarquía en que entran en relación:
a. Principales: Los bienes son independientes y tienen mayor importancia y
valor en relación a otros bienes (687 y 691 c.c.).
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b. Accesorios: Su existencia esta condicionada por el otro (699, 692, 449


c.c.).
Por la susceptibilidad del tráfico:
a. Cosas dentro del comercio: son susceptibles de tráfico mercantil.
b. Cosas fuera del comercio: No son objeto del mercado.
Por el titular de su propiedad:
a. Bienes del Estado.
b. Bienes de Particulares.
Por el carácter de su pertenencia:
a. De dominio público (457 y 458 c.c.)
b. De propiedad privada (460 c.c.).

21. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES CONFORME AL CÓDIGO CIVIL


GUATEMALTECO
BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA
Son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título
legal (460)

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. USO COMÚN Y USO NO COMÚN.


Los bienes del dominio del poder público pertenecen al Estado o a los municipios y se
dividen en bienes de uso público común y de uso especial (457).
Los bienes nacional de uso común están enumerados en el artículo 458 del código civil.
Los bienes nacionales de uso público no común están enumerados en el artículo 459 del
Código Civil.

EL RÉGIMEN DEL AGUA EN GUATEMALA


(579 a 588 c.c.)
Las aguas de dominio privado se encuentran en el artículo 579 c.c. Aguas subterráneas 581
c.c.

22. LOS DERECHOS REALES


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CONCEPTO
Los derechos reales eran aquellos que otorgaban a su titular un poder inmediato y directo
sobre una cosa. Que contrapuso a los derechos reales (ius in re) a los personales,
destacando en los primero el quantum y el modo de la relación jurídica a base de estos dos
puntos trascendentales, relación de hombre a cosa (a diferencia del derecho personal, que
era relación de persona a persona, e inmediatividad o que el titular del ius in re podía
moverse él solo respecto de aquella relación, teniendo un poderío absoluto, con caracteres
de monopolio, y sin precisar de la asistencia, mediación o amparo de nadie. Esta
inmediatividad puede ser absoluta en el derecho de propiedad o limitada, como en los demás
derechos reales.

DOCTRINAS: CLÁSICA, PERSONALISTA, ECLÉCTICA


PENSAMIENTO JURÍDICO TRADICIONAL O DOCTRINA CLÁSICA. Los derechos reales
eran aquellos que otorgaban a su titular un poder inmediato y directo sobre una cosa
PERSONALISTA: Windscheid. Tesis obligacionista o personalista, se concibe el derecho real
a modo de una obligación (teoría obligacionista), en la que el sujeto activo es simple y está
representado por una sola persona, mientras que el sujeto pasivo es ilimitado en su número.
ECLÉCTICA: o mejor integral, derecho real es, el que concede a su titular un poder
inmediato y directo sobre una cosa, que puede ser ejercitado y hecho valer frente a todos. 2
elementos fundamente que Barassi denominó: interno y externo.

a) Elemento interno: la inmediatividad del poder del hombre sobre la cosa. Expresiones
fundamentales son 3: poder, cosa e inmediatividad. Poder: representa potestad, es
decir poder legalizado. Cosa: es el termino objetivo sobre el cual se proyecta el poder
o la potestad, e Inmediatividad: es el “modo” de esta relación y supone la ausencia de
todo intermediario personalmente obligado.
b) Elemento externo: la absolutividad. Este es absoluto, que se da contra todos y frente
a todos. Existe un deber universal de abstención.

CARACTERES JURÍDICOS DE LOS DERECHOS REALES


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1. La indeterminación del sujeto pasivo y a veces el activo. En los derechos reales todos
los ciudadanos, sin distinción son sujetos pasivos. El sujeto activo puede quedar
circunstancialmente indeterminados. Estamos en presencia de las titularidades
activas ob rem tambien llamadas derechos subjetivamente reales o derechos
mediatamente determinados.
2. La corporeidad de la cosa. Tradicionalmente ha sido el requisito. Hoy la necesidad
de este requisito está en crisis, porque se reconocen perfectamente derechos reales
sobre derechos reales, admite la existencia de derechos reales sobre bienes
inmateriales, como los derechos de autor e inventor. La “cosa” objeto de los derechos
reales ha de ser específica y determinada.
3. La singularidad de su adquisición. Un acto ostensible de transmisión de la posesión.
Indefectiblemente se precisaba la concurrencia necesaria del titulo y del modo. Los
derechos reales pueden adquirirse por prescripción.
4. El escaso poderío creador de la voluntad. En los derechos reales poco puede hacer
la vis creadora del hombre. JERÓNIMO GONZALEZ. La sociedad entera se halla
directamente interesada y el derecho absoluto se ejercita erga omnes.
5. Derechos de preferencia y persecución. Permite al titular perseguir la “cosa” objeto
de su derecho por medio de acciones reales (reivindicatoria, confesoria, interdictales),
dirigidas contra cualquiera que la tenga en su posesión, excepto en el caso de que el
legislador paralice su ejercicio. Permite al titular excluir a todos aquellos que no
tengan más que un derecho de crédito o un derecho real posterior en fecha o
clasificado en inferior categoría. En virtud de la máxima fundamental Prior in tempore
in iure.
6. La posibilidad del abandono. Es la posibilidad que tiene su titular de exonerarse de
los gravámenes que sobre la cosa pesa, abandonando la misma.
7. La duración ilimitada. Todos excepto aquellos que son sustancialmente temporales,
como el usufructo, el uso, la habitación y censo vitalicio, son perpetuos, cumpliéndose
su finalidad institucional y económica precisamente con su ejercicio.
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DIFERENCIAS CON LOS PERSONALES


DERECHO REAL DERECHO PERSONAL
Vinculo jurídico entre las Vinculo jurídico entre
DEFINICIÓN personas y la cosas. Ej. Yo persona y persona. Ej.
y mi cosa. (Derecho real) Relación entre alimentante
y alimentista. D. Alimentos
CARÁCTER ABSOLUTO CARÁCTER RELATIVO
CARACTERÍSTICAS Es oponible frente a todos. Se opone frente a
determinados sujetos
pasivos.
Indeterminado. (Oponible Determinado.
SUJETO PASIVO se refiere a la colectividad).
Especifico. No puede ser Genérico. Variable.
BIEN sustituido por otra cosa
NEGATIVA. (Sujeto Pasivo) POSITIVA.
No hacer, no invadir, tolerar Dar, hacer, entregar.
PRESTACIÓN abstenerse, perjudicar,
(OBLIGACIÓN) dañar, destruir, impedir.
TITULAR (Sujeto activo del Poder sobre la cosa. Facultades.
derecho). Ejerce y tiene las Carácter absoluto e
facultades inmediato, no pasa por
intermediario.
HACIA ENTRE
RELACION JURIDICA PERSONA ----- COSA PERSONA --- PERSONA
DURACION Perpetuo, permanente Temporal
Si. Todos los derechos NO.
PROTECCIÓN reales son registrables
REGISTRAL
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 CLASIFICACION DE LOS DERECHOS REALES


Sobre bienes corporales
I. Por su objeto. Medianeria
Sobre bienes incorporales
Uso
Temporal usufructo
Habitación
De goce
Permanente Servidumbre
(Perpetuos)

II. Por su finalidad Hipoteca


De garantía
Prenda

Pleno Dominio
III. Por su alcance
Semipleno
IV. Similares al dominio – Posesión
Servidumbre
Limitativo del dominio
Hipoteca.
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PROPIEDAD HORIZONTAL

Copropiedad
Propiedad Propiedad Horizontal
Propiedad de las aguas
Posesión
Servidumbre
P.H. Goce Uso
Habitación
Hipoteca
Garantía
Prenda
Opción
De adquisición
Tanteo

23. EL DERECHO REAL DE PROPIEDAD


CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA
Concepto: El derecho por el que una cosa pertenece a una persona y esta sujeta a esta de
modo al menos virtualmente universal.
Naturaleza jurídica: Derecho real que otorga poder disposición sobre un bien.

EVOLUCION HISTORICA DE LA PROPIEDAD


Antiguamente, el derecho de propiedad era considerado como un derecho esencialmente
personalista, con caracteres de absolutividad, exclusividad y perpetuidad, originante de un
poder absoluto sobre la cosa. Este criterio fue paulatinamente perdiendo su inflexibilidad, al
establecer la ley diversas limitaciones a su ejercicio.
Modernamente, ha surgido una tendencia a considerar el derecho de propiedad en su
función social. Manteniendo los códigos, mas o menos, el criterio antiguo, han sido principios
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constitucionales los que han hecho énfasis en el nuevo principio. Aunque no exactamente
precisada, puede considerarse la función social como el propósito legislativo de que el
derecho de propiedad sea reconocido y ejercido en razón de no dañar y si de beneficiar a la
sociedad. Este concepto es, en especial, relevante en cuanto a la propiedad de los bienes
inmuebles. En relación a las rusticas ha servido de base a reformas agrarias. En relación a
los urbanos, ha permitido la construcción de obras que requieren las ciudades para su
desarrollo.
La Constitución Política de la República de Guatemala, de 1,945 acepto ese criterio al
disponer que el Estado reconocía la existencia de la propiedad privada como función social,
sin mas limitaciones que las determinadas por la ley, por motivos de necesidad o utilidad
publicas o de interés nacional. En la Constitución de 1,956 y 1965 no aparece ese principio.

FUNDAMENTO JURIDICO DE LA PROPIEDAD PRIVADA


Arto. 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Arto. 456 del Código Civil (este no lo contempla de manera expresa, pero lo tiene inmerso.).

ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES DEL DERECHO REAL DE


PROPIEDAD.
Personal: Propietario.
Real: Bienes.
Formal: Titulo :
Escritura publica
Sentencia
Testamento

SENTIDO SOCIAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA


Modernamente, ha surgido una tendencia a considerar el derecho de propiedad en su
función social. Manteniendo los códigos, mas o menos, el criterio antiguo, han sido principios
constitucionales los que han hecho énfasis en el nuevo principio. Aunque no exactamente
precisada, puede considerarse la función social como el propósito legislativo de que el
derecho de propiedad sea reconocido y ejercido en razón de no dañar y si de beneficiar a la
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sociedad. Este concepto es, en especial, relevante en cuanto a la propiedad de los bienes
inmuebles. En relación a las rusticas ha servido de base a reformas agrarias. En relación a
los urbanos, ha permitido la construcción de obras que requieren las ciudades para su
desarrollo.

EL DOMINIO: FACULTADES, EXTENSION Y LIMITES.


Dominio Poder que se tiene de usar y disponer libremente de lo suyo. Derecho real en virtud
del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona.

Facultades:

Usar frutos
1. Naturales
2. Civiles
Disposición:
1. Enajenación
2. Cederlo
3. Donación
4. Apórtalo
5. Destruirlo
6. Abandonarlo
7. Sucederlo.

Gravamen -garantizar
1. Hipoteca
2. Prenda.
Limites:
1. Limite Total (expropiación)
2. Limites parciales (servidumbre)
3. Ley (Dctos, Acdos municipales,
gubernamentales).
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4. Gravámenes (hipoteca, prenda,


anotación de demanda).

PROPIEDAD DEL SUELO, SUBSUELO Y DE LAS AGUAS.


Artos.121,122,123127,128 de la Constitución Política de la República.
Arto. 473 C.C.
Propiedad de las aguas. Artos. 579 al 588 del C.C.
Son de dominio privado:
1. Las aguas pluviales que caigan en predios de propiedad privada.
2. Las aguas continuas y discontinuas que nazcan en dichos predios.
3. Las lagunas y sus álveos formados por naturaleza.
4. Las aguas subterráneas obtenidas por medios artificiales.

24. LA PROPIEDAD INTELECTUAL


NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO DE AUTOR:
Naturaleza jurídica: La protección, el estimulo y fomento a la creatividad intelectual.

BIENES OBJETO DEL DERECHO INTELECTUAL


1. Literarios: Poesía, novela y literatura en general, además de las
obras científicas, traducciones, refundiciones y discursos.
2. Artísticos: dibujos, cuadros, estatuas, proyectos de arquitectos
e ingenieros, etc.
3. Dramáticos: obras teatrales y musicales, etc.
 DERECHOS DE AUTOR DE UNA OBRA
Doctrinariamente:
Derecho moral
a) Derecho de divulgación
b) Derecho al anonimato o al seudónimo
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c) Derecho de inédito
d) Derecho de integridad
e) Derecho de retracto
f) Derecho de colección
g) Derecho de retirada
h) Derecho de continuidad
i) Derecho a elegir los interpretes de la obra
j) Derecho de divulgación de la obra póstuma.
Derecho pecuniario.
Legalmente: Los derechos sobre una obra creada intelectualmente, se pueden otorgar
solamente a las personas naturales, sin embargo, El Estado, las entidades de Derecho
publico y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en la ley para
los autores.
El derecho de autor comprende los derechos morales y patrimoniales, que protegen la
paternidad, la integridad y el aprovechamiento de la obra. El derecho moral del autor es
inalienable, imprescriptible e irrenunciable.

 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Es la creatividad intelectual con aplicación en el campo de la industria y en el comercio.

 LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DERECHO COMPARADO

PROTECCION LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD


INTELECTUAL
Artos. 470, 472 del C.C.
Protección Legal Nacional. Arto. 3 del Decreto 57-2000
Tratado firmado entre Guatemala y España
Tratado firmado entre Guatemala y Francia
Tratado firmado entre El Salvador y España
Tratado firmado entre El Salvador y Francia
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Estatutos de la S.A.C.I.M.
Ley de Derechos de autor de El Salvador.
Reglamento Registrado de la Propiedad Literaria y Artística de El Salvador.
Ley de Editorial Nacional. Costa Rica
Código Administrativo. Panamá

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.


Arto. 162 al 167 del Decreto 57-2000

25. FORMAS ESPECIALES DE LA PROPIEDAD


LA COPROPIEDAD
ORIGEN DE LA COPROPIEDAD
Derecho Romano: Según un principio fundamental romano, no es dable la existencia de una
propiedad ejercida por varios individuos sobre la misma cosa. En este sentido afirma Celso:
duorum in solidum dominium esse non potest.
Si la propiedad es exclusiva, en cuanto que una no puede pertenecer in solidum a varias
personas, se admite todavía una comunidad de propiedad por cuotas ideales, esto es, sin
atribución de partes físicas: totius corporis pro indiviso pro pare dominiun habere.
Esta pluralidad de derechos de propiedad sobre la misma cosa, conocida por los romanos
con el nombre communio, puede ser voluntaria o incidental, según provenga,
respectivamente, de la voluntad concorde de varias personas –que actúan así de
conformidad con las reglas del contrato de sociedad – o de un hecho que queda al margen
de toda decisión o determinación de los sujetos – communio incidens. Ocurre lo ultimo v.gr.,
cuando una cosa es legada en común a dos o mas personas, o cuando dos cosas
pertenecientes a dueños distintos se unen casualmente.
Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece proindiviso a varias personas.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COPROPIETARIOS
Derechos: Arto, 491, 492, 496,498, 516, 525. C.C.
Obligaciones: Arto 488, 519 C.C.
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EXTINCION DE LA COPROPIEDAD
Arto. 503 C.C.

COPROPIEDAD Y CONDOMINIO
Copropiedad. El dominio de una cosa tenida en común por varias personas.
Condominio. Derecho real de propiedad, que pertenece a varias persona por una parte
indivisa sobre una cosa mueble o inmueble. Cada condómino puede enajenar su parte
indivisa, y sus acreedores pueden hacerla embargar y vender antes de hacerse la división
entre comuneros.

MEDIANERIA
Condominio que se ejerce por los propietarios colindantes sobre muros, cercas y fosos; y del
cual se derivan derechos y obligaciones recíprocos, establecidos por la ley.
Hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de limite y separación a dos
propiedades contiguas y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo
contrario se presume:
1º. En las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación;
2º. En las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo; y
3º. En las cercas, vallardos y setos vivos que dividen los predios rústicos.
Regulado arto. 505 al 527 del Código Civil.

LA PROPIEDAD HORIZONTAL
CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA
Los distintos pisos, departamento y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta,
susceptibles de aprovechamiento independiente, pueden pertenecer a diferentes
propietarios, en forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública
o determinado espacio común que conduzca a dicha vía.
Propiedad Horizontal: forma caprichosa de constituir dominio, en donde existe un derecho
común por una parte y privado por la otra.
Piso: el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal,
en un edificio de varias plantas.
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Departamento: la construcción que ocupa parte de un piso

CONSTITUCION DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL


Arto. 531 C.C. (Ver la ley de la Propiedad Horizontalmente Dividida)
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

EL REGLAMENTO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL Arto. 559 C.C.


EXTINCION DEL REGIMEN Arto. 553 al 558 C.C.

26. MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD.


CONCEPTO Y CLASIFICACION
Concepto: Son aquellos actos jurídicos o en ocasiones simplemente hechos que tienen por
objeto y dan como resultado precisamente la adquisición del derecho de propiedad sobre un
bien.
Clasificación:
Modos originarios
Modos derivativos
MODOS CIVILES
Donde se presupone la existencia del derecho, bien en el propio adquirente en otra persona
y que se subdivide según que el derecho preexista en el mismo adquirente (como la
accesión, la especificación y el tesoros respecto al propietario de la materia o del fundo) o
que preexista el derecho de un tercero, pero sin existir transferencia (como la especificación
respecto al especificador, el tesoro respecto al inventor, la adquisición de cosas perdidas y la
usucapión).

MODOS NATURALES
No presupone la existencia del derecho y transferencia (como la tradición o el consentimiento
donde impere el principio consensual)

MODOS ORIGINARIOS
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Cuando la adquisición de la propiedad se realiza sin existir relación jurídica con el anterior
propietario o cuando no existe anterior propietario. En el primer caso es ej. Típico la
usucapión, también denominada prescripción adquisitiva. En el segundo, puede ponerse
como ej. La ocupación de un bien que no ha pertenecido antes a nadie.

MODOS DERIVATIVOS
Cuando preexistiendo la propiedad, esto es el derecho de propiedad sobre un bien, este es
transmitido a otra persona en virtud de una relación jurídica. Ej. Compraventa y por razón de
ella pasa a ser propiedad de otra persona.

27. LA OCUPACIÓN
CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
Es un modo originario de adquirir la propiedad mediante la aprehensión de una cosa. Jamás
puede adquirirse una propiedad por invasión.
Aprehensión significa tener la intención de quedarse con el. La propiedad de las aguas
(Artos. 579 al 588 del Código Civil)
Cuando alguien toma algo para sí que no le pertenece a nadie, pertenece a dueño ignorado
o éste lo abandona.
La ocupación .Es un modo originario, natural de adquirir la propiedad. (Esta es su naturaleza
jurídica). “Res nulius”. Debe tratarse de cosas que no tengan dueño porque puede ser un
hallazgo, si alguna vez tuvo dueño no lo sabemos y nadie lo va a reclamar. Arto. 589 del
Código Civil. Ej, encontrar un tesoro y ocuparme de él.
Requisitos:
1. Sujeto capaz.
2. Cosas muebles: a. Semovientes b. Apropiables.
3. Res nullius No tener dueño porque este los abandono o no se conoce.
4. Aprehensión. Intención de apropiarse
5. Evidencia. Actitud evidente. No va a ser a escondidas que yo me apropio. Importante:
Deben existir signos de BUENA FE y que sea de manera pacifica.
Elementos:
a. Personales: Ocupante, poseedor, tenedor, detentador.
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b. Real: muebles nullius.


c. Formales: Intención, Formalidad legal si se trata de bienes mostrencos.
REGLA GENERAL: Para que se de la ocupación, se necesita la intención de apropiarse del
bien.

Para los bienes mostrencos, que son los bienes abandonados, hay que declararlo ante una
autoridad para que dé publicidad; si nadie se presenta a reclamarlo ni lo adjudica; si se
presenta un dueño me va a resarcir los gastos que yo hubiese hecho por tener el bien.
 CLASES DE OCUPACIÓN
1. Animales No se puede ocupar animales de áreas de reservación, los que tengan
dueño. Los animales que lleguen a tu propiedad son tuyos. No me puedo apropiar de
animales con marca pero si me puedo apropiar de animales salvajes , como los
caballos.
2. Forma: Caza
Pesca
Hallazgo
Invención
Si se trata de bienes con valor arqueológico, bienes que hayan sido declarados patrimonio
nacional no pueden ser apropiables.
No son apropiables aquellos en que la ley les haya dado protección especial y no pueden
apropiarse. Ejemplo: El Manuscrito de Miguel Angel Asturias.
Cosas muebles:
Semovientes
Apropiables: Los bienes inmuebles jamás pueden ocupar, se puede hablar de posesión o de
invasión.
Posesión. Hay título de traslación. Posesión: estado de hecho que consiste en utilizar una
cosa de manera exclusiva como si fuera de su propiedad.
Invasión. No hay título legal, es ilegal.

OCUPACIÓN DE MUEBLES, SEMOVIENTES, CAZA Y PESCA


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- Ocupación por la caza: Esta tesis fue propia del derecho romano, donde en un principio
no existía ninguna relación con el derecho de propiedad. El cazador donde quiera que
actuase se apoderaba de las reses cogidas por el derecho de ocupación, no
entremezclándose el propietario en este asunto para que nada que no fuera exigir la
indemnización correspondiente, caso de que hubiese causado daños con ocasión de su
ejercicio.
- Ocupación por pesca. Al igual de la caza tiene una doble regulación la civil y la
administrativa, si bien esta ultima es la preponderante por la intensidad de los conflictos
que pueden presentarse y por ser una riqueza fundamental y de enorme interés dentro
de la economía nacional. Los peces y demás seres que habitan temporal y
permanentemente en masas de agua de dominio publico carecen de dueño, son pues
bienes apropiables por naturaleza y como tales se adquieren por ocupación. Los que se
encuentren en aguas de dominio privado mientras permanezca en ellas, es patrimonio
del dueño de las aguas, sin mas restricciones que las que tienden a evitar daños
susceptibles de extenderse a las aguas publicas y aquellas medidas impuestas al
servicio piscícola en interés general
- Ocupación de muebles: De objetos abandonados. Segundo grupo de la res nullius que
los romanos denominaban res derelictae.
- Ocupación de semovientes: Arto. 609, 610. C.C.

28. LA POSESION
CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
Aptitud que consiste en conservar o guardar una cosa de modo exclusivo y de realizar en
ella los mismos actos materiales de uso y disfrute como si fuera el propietario de cierta cosa.
Naturaleza Jurídica: Ihering siempre existe un interés tutelado jurídicamente en que la
posesión es un simple hecho. Pero si nos atenemos a la relación de contacto material con la
cosa exclusivamente; pero si nos fijamos en las consecuencias jurídicas que ello produce, no
hay duda que es también un derechos. Consecuencias Jurídicas fundamentales:
a) La protección posesoria de los interdictos.
b) El derecho del poseedor a los frutos, en determinadas circunstancias y condiciones.
c) El derecho del poseedor para el reintegro de las mejoras y gastos causados.
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d) La responsabilidad del poseedor por los deterioros sufridos en la cosa


e) La transmisibilidad de la posesión a los herederos.
f) La adquisición, en ciertos casos, del dominio por usucapión
g) Los efectos especialísimos que se producen en la posesión de cosas muebles,
adquiridas de buena fe.

 POSESION DE HECHO Y POSESION LEGITIMA

ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES DE LA POSESION


PERSONAL: El poseedor.
REAL: Muebles e Inmuebles.
FORMAL: Animus.
a) Muebles: La mera posesión.
b) Inmuebles: El tiempo
Posesión + Inmueble + 10 años = USUCAPION.

FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN POSESORIA.


Arto. 229 inciso 5º. Y 249 Dcto.-Ley. 107
Arto. 612, 614, 615, 617, 620 C.C.

29. LA USUCAPION.
Es llamada “Prescripción adquisitiva” como medio para adquirir el dominio sobre bienes,
inmuebles o muebles objeto de posesión es otro modo de adquirir la propiedad, su
importancia fue puesta ya de relieve por los jurisconsultos romanos, en especial Cicerón,
asignándole a todos los autores la función fundamental de asegurar la prueba de la
propiedad y evitar la incertidumbre de los derechos.
Institución de Derecho Civil, por medio de la cual se puede llegar a adquirir el dominio pleno
de propiedad de bienes inmuebles objeto de posesión, cumpliendo con los requisitos legales
establecidos, mediante el transcurso de cierto tiempo determinado expresamente por la ley.

NATURALEZA JURÍDICA
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Podemos decir que es uno de los modos para adquirir propiedad, mediante la posesión, y la
continuidad de la misma durante los plazos establecidos en la legislación. Se conoce
también como prescripción adquisitiva o positiva, en virtud de la posesión a título de dueño
prolongada.

REQUISITOS
Para toda clase de prescripción.
a) Capacidad de los sujetos.
b) Aptitud de las cosas.
c) Posesión.
Para la prescripción adquisitiva.
1. Justo Título.
2. Buena Fe.
3. Posesión Pacífica.
4. Transcurso de tiempo.
Inmuebles 10 años.
Muebles 2 años.

ELEMENTOS PERSONALES, RELAES Y FORMALES DE LA USUCAPION


PERSONAL: El poseedor.
REAL: Muebles e Inmuebles.
FORMAL: Animus.

CASOS EN QUE NO CORRE LA PRESCRIPCIÓN


1. Contra los menores y los incapacitados, durante el tiempo que estén sin
representante legal constituido. Los representantes serán responsables de los daños
y perjuicios que por la prescripción se causen a sus representados;
2. Entre padres e hijos, durante la patria potestad;
3. Entre los menores e incapacitados y sus tutores, mientras dure la tutela;
4. Entre los consortes; y
5. Entre copropietarios, mientras dure la indivisión.
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INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCIÓN.
1. Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa, o del goce del derecho durante
un año;
2. Por notificación de la demanda o por cualquier providencia precautoria ejecutada,
salvo si el acreedor desistiere de la acción intentada, o el demandado fuere absuelto
de la demanda, o el acto judicial se declare nulo, y
3. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o
por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de la persona contra
quien prescribe.

30. LA ACCESIÓN.
CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
En su concepto global, es todo lo que produce un bien y pertenece a éste (por ejemplo, en
una plantación frutícula las naranjas pertenecen al duelo de los naranjales) y todo lo que se
une a un bien por acción de la naturaleza o del hombre. (Mutuación por hechos naturales el
cauce del río cambio y esto benefició a un propietario, acrecentó su propiedad; el río se
mueve).

ALUVION: ARTO. 679 C.C.


Ocurre el aluvión, por acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o
sedimentación de las aguas, los terrenos confinantes con arroyos, torrentes, ríos y lagos que
provocan el acrecentamiento, el cual pertenece a los dueños de tales terrenos.
C.C. Pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos, y
lagos, el acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o sedimentación de las
aguas.

AVULSION: ARTO. 676 C.C.


Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida
de terreno, y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca
que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado;
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pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá a favor del dueño
del terreno a que se hubiere agregado la porción arrancada.

OTRAS FORMAS DE ADQUIRIR PROPIEDAD POR ACCESIÓN.


Formación de islas. Son propiedad de la Nación las islas ya formada o que se formen en la
zona marítimo-terrestre y en los ríos y desembocaduras; pero si esta islas se formaren en
terrenos de propiedad particular, continuarán perteneciendo a los dueños de la finca o fincas
desmembradas. Arto 670.C.C.
Cauces de los ríos: Dos casos se distinguen:
a. Si se trata de ríos no navegables, los cauces abandonados por
variar naturalmente el curso de las aguas, pertenecen a los dueños de los
predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado
separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá
equidistante de unas y otras.
b. Si se trata de ríos navegables o flotables y variando
naturalmente la dirección, se abre un nuevo cauce en heredad privada, este
cauce entrará en el dominio público.
El dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a dejarlo
en seco, ya naturalmente o bien por trabajos legalmente autorizados al efecto.
Paso de Animales: Los animales que por sí mismos se instalan en mi propiedad por accesión
van a ser parte del inmueble.
Clases de Accesión
a) Por incorporación (art. 658)
b) De mala fe con materiales (art. 660)
c) De buena fe (art. 661)
d) Ocasionadas por las Aguas (art. 669)
e) Ablución (art. 676)
f) Aluvión (art. 679)
g) Accesión por incorporación de bienes muebles (art. 686)

31. EL USUFRUCTO
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 CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA


Del latín usus (uso) y fructus (fruto); el derecho de usar lo ajeno y percibir sus frutos. En
general utilidades, beneficios, provechos, ventajas que se obtienen de una cosa, persona o
cargo.
Derecho real de usar y gozar una cosa cuya propiedad pertenece a otro, con tal que no se
altere su sustancia.
Naturaleza jurídica: Valverde. Los defensores de la teoría clásica dicen que ninguna
diferencia sustancia existe entre el usufructo y la servidumbre porque si el usufructo limita el
derecho ajeno de propiedad, si es una desmembración del derecho de propiedad, no en
relación con la cosa objeto del derecho, sino respecto a los atributos que constituyen el
derecho mismo de propiedad, el usufructo no es ni puede ser mas que una servidumbre.
Derecho real de usar lo ajeno, y percibir sus frutos, sin contraprestación en muchos casos, y
por una utilización temporal y a lo sumo vitalicio.

ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES


Personales: Usufructuario – Propietario
Reales: Cosas o derechos
Formales: Negocio Jurídico
- entre vivos
- por causa de muerte.
CLASIFICACION
Atendiendo al bien sobre el que recae:
- Usufructo de cosas muebles
- Usufructo de cosas inmuebles
Atendiendo a la forma de su constitución
- Entre vivos
- Por causa de muerte.
Por su constitución;
- Tiempo fijo
- Vitalicio
- Puramente
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- Bajo condición

DERECHOS DEL USUFRUCTUARIO


Arto. 709 del C.C.

CLASES DE FRUTOS

OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO


Artos. 713 y 720 C.C.

MODOS DE EXTINCION DEL USUFRUCTO.


Arto. 738 C.C.

32. EL USO Y LA HABITACION


CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA
Son derechos reales de utilización mínima o de aprovechamiento de escasa cuantía de las
cosas del otro. En el derecho antiguo se les consideraba como una servidumbre personal.

 FUNDAMENTO
Artos. 745 al 751 del c.c.
CARACTERISTICAS
a) Derechos pertenecientes a una persona individualmente determinada.
b) Se ejercen sobre cosas corporales.
c) Se ejerce el uso sobre cosas muebles e inmuebles.
d) La habitación solo sobre inmuebles.
e) Son derechos temporales
f) Son derechos reales intransmisibles.
g) Son derechos inalienables.

DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artos. 748, 749, 750 y 751 C.C.
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DIFERENCIAS CON EL USUFRUCTO


MODOS DE EXTINCION
Los derechos de uso y habitación se extinguen de la misma manera que el usufructo Arto.
750 C.C.

33. LA SERVIDUMBRE
CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
Derecho real perteneciente al dueño de un fundo sobre otro fundo ajeno, por el que puede
exigir del dueño de éste, que sufra la utilización de su fundo de algún modo, o se abstenga
de ejercer ciertas facultades inherentes a la propiedad.
Naturaleza Jurídica: Es un derecho real de goce que consiste en un gravamen.

CLASIFICACION DE LAS SERVIDUMBRES


a) Continuas o discontinuas
b) Aparentes o no aparentes,
c) Positivas y negativas
d) Urbanas y Rural
e) Voluntarias y legales.
f) Rusticas
g) Paso
h) Acueducto
i) Abrevadero
j) Desagüe
k) Conducción de energía eléctrica
l) Paso de luz (solar)
m) Construcción de compuerta
n) Conducción de comunicación telefónica
o) Estribo de presa
p) Toma de agua
q) Temporal
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r) Perpetua

DIFERENCIA CON EL USUFRUCTO


USUFRUCTO SERVIDUMBRE
No es un gravamen Es un gravamen
Pleno goce Goce limitado
Temporal Indefinida
Beneficio de una o más personas por la Utilidad del fundo
finalidad o causa
Un solo predio Dos predios
Relación directa de persona-cosa Derechos y obligaciones de dos o más
inmuebles

UTILIDAD
Puede satisfacer intereses públicos y privados.
MODOS DE CONSTITUCIÓN
1. Debe constituirse en escritura pública
2. Inscribirse registralmente tanto en el predio dominante como en el predio sirviente.
(Pero si son constituidas con el carácter de uso público y a favor de pueblos ciudades
o municipios, solo se harán constar en el predio sirviente, cuando no hubiere predio
dominante determinado).
EXTINCION
 Por el no uso.
 Cuando los predios se hayan deteriorado al punto de no poder utilizarse la
servidumbre.
 Por remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante.
 Cuando vence el plazo, es decir esta constituida en un derecho revocable.

34. LA HIPOTECA
FUNDAMENTOS DE LOS DERECHOS REALES DE GARANTIA
Artículos 822 al 878 del C.C.
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CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA DE LA HIPOTECA


La hipoteca es un derecho real de garantía que grava un bien inmueble para garantizar el
cumplimiento de una obligación.
Naturaleza jurídica: Derecho real de garantía que constituye un gravamen

CARACTERISTICAS DE LA HIPOTECA
a. Afecta únicamente los bienes sobre que se impone, sin que el deudor quede obligado
personalmente ni aun por pacto expreso.
b. La constitución de la hipoteca da derecho al acreedor, para promover la venta judicial
del bien gravado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla.
c. La hipoteca es indivisible como tal, subsiste integra sobre la totalidad de la finca
hipotecada aunque se reduzca la obligación.
d. Quien hipotecare un bien sobre el cual tuviere un derecho eventual limitado, o sujeto
a condiciones suspensivas, rescisorias o resolutoria, que consten en el Registro de la
Propiedad, lo hace con las condiciones o limitaciones a que esta sujeto ese derecho.

FORMALIDADES DE SU CONSTITUCIÓN
Articulo 841 Código Civil.
Articulo 1125 inciso 2 del Código Civil.

ELEMENTOS PERSONALES, REALES Y FORMALES


Personales: Sujetos activo y pasivo.
Real: Bien inmueble
Formales: - Escritura Pública.

RELACION DE LA HIPOTECA CON EL PAGO POR SUBROGACIÓN

DERECHOS DEL ACREEDOR HIPOTECARIO


Arto. 824 C.C.
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SUB HIPOTECA
Así se denomina a lo que algunos civilistas denominan hipoteca de crédito. Significa que el
crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte llenando las
formalidades establecidas para la constitución de la hipoteca.

 SEGUNDA HIPOTECA

EXTINCION DE LA HIPOTECA
Arto. 846 Y 878 C.C.

INSCRIPCION DE LA HIPOTECA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD


Articulo 1125 inciso 2 del Código Civil.

35. LA PRENDA
CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA
La prenda es un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el cumplimiento de
una obligación.
Naturaleza Jurídica: Derecho real de garantía que constituye un gravamen.

CARACTERES Y DIFERENCIA CON LA HIPOTECA


1. Es un derecho real de garantía constituido sobre bienes
muebles.
2. Afecta únicamente los bienes sobre que se impone, sin que el
deudor quede obligado personalmente, salvo pacto expreso.
3. El contrato de prenda da al acreedor el derecho de ser pagado
con preferencia a otros acreedores, del precio en que se venda la prenda.
4. Es nulo todo pacto que autorice al acreedor para apropiarse de
la prenda o para disponer de ella por si mismo en caso de falta de pago.
5. Un objeto puede darse en prenda a varias personas
sucesivamente, con previo aviso en forma autentica a los acreedores que ya
tienen la misma garantía.
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6. Los acreedores seguirán el orden en que han sido constituidas


las prendas para el efecto de preferencia de pago.
7. La prenda debe constar en escritura publica o documento
privado identificándose detalladamente el o los bienes sobre los cuales se
constituye.
8. La aceptación del acreedor y del depositario deberá ser
expresa.
9. Los bines pignorados al constituirse la garantía, deberán ser
depositados en el acreedor o un tercero designado por las partes o bien en
el propio deudor si el acreedor consiente en ello.

La diferencia es que la hipoteca es un gravamen que se constituye sobre bienes inmuebles y


la prenda sobre bienes muebles, además que aquí debe existir un depositario que puede ser
el mismo deudor o el acreedor o un tercero.
 FORMALIDADES DE SU CONSTITUCION
Arto. 884 C.C.

 DERECHOS DEL ACREEDOR PIGNORATICIO


Arto. 882 C.C.

 OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL DEPOSITARIO


Arto. 885, 893, 896, 909, C.C.

 CLASES DE PRENDA
- Común
- Especiales.
 PRENDAS ESPECIALES
 Agraria
 Ganadera
 Comercial
 Industrial.
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 INSCRIPCION DE LA PRENDA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.


Articulo 1125 inciso 2 del Código Civil.

36. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD


 DEFINICION
Institución publica que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y
contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles
identificables. Son públicos sus documentos, libros y actuaciones

 PRINCIPIOS REGISTRALES
a. Principio de inscripción.
b. Principio de publicidad
c. Principio de fe publica
d. Principio de rogación
e. Principio de determinación
f. Principio de legalidad
g. Principio de prioridad
h. Principio de tracto sucesivo.

 SISTEMAS REGISTRALES
A. Sistema romano-francés: Radica su principal característica en que el titulo
y el modo de adquirir constituyen la base jurídica para la inscripción; por
ende, esta no es inatacable, admite ser objetada (por vicios de nulidad u
otros) en la vía judicial.
B. Sistema alemán o germano: Radica su principal característica en que
legalmente se realiza la transmisión de la propiedad o constitución de un
gravamen, hasta que un funcionario publico, generalmente judicial, la
autoriza y ordena la inscripción, que deviene inobjetable por el propio
interesado o terceras personas.
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 QUE SE INSCRIBE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD


Arto 1125 C.C.

 INSCRIPCIONES ESPECIALES
 De Prenda agraria
 De testamentos y donaciones por causa de muerte
 De propiedad horizontal
 De fabricas inmovilizadas
 De buques y aeronaves
 De canales, muelles, ferrocarriles y otras obras publicas de índole semejante
 De minas e hidrocarburos
 De muebles identificables
 Otros que establezcan leyes especiales.
 También se llevaran los registros de prenda común, de la prenda ganadera, industrial y
comercial cuyas modalidades serán objeto de disposiciones especiales.

 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION


Para efectos administrativos, el Registro General de la Propiedad contara con un Secretario
General, un Departamento de Contabilidad, un departamento de tesorería y el personal de
apoyo que sea necesario.

 ANOTACIONES Y CANCELACIONES
Anotaciones: Arto. 1149 al 1166 C.C.
Cancelaciones: Arto 1167 al 1178 C.C.

 ERRORES Y SU RECTIFICACION
Artos. 1242 al 1250 C.C.

 EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD


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 EL ARANCEL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD


Acdo. Gubernativo No. 339-96 Publicado en el diario de C.A. el 25-10-1996
GUATEMALA, 19 DE AGOSTO DE 1996
ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 339-96
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que es indispensable que los Registros de la Propiedad cuenten con mecanismos que
legalmente les aseguren ingresos para realizar la reforma registral y adoptar los sistemas de
automatización, adquiriendo los equipos indispensables para tales fines, tomando en cuenta
que los requerimientos de registro se verán sensiblemente incrementados como
consecuencia de la política gubernamental de agilización del registro de propiedades y la
titulación de Tierras.

CONSIDERANDO:
Que para viabilizar el contenido del considerando anterior, es necesario emitir un nuevo
Arancel General para los Registros de La Propiedad y así regular el cobro de los servicios
que tales instituciones prestan, para que su aplicación sea precisa.

POR TANTO:
En ejercicio de las funciones que le confiere el Articulo 183, inciso e) de La Constitución
Política de La República de Guatemala y con fundamento en el Articulo 1241 del Código
Civil.

ACUERDA:
Emitir el siguiente;

ARANCEL GENERAL PARA LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD


ARTICULO 1. Los registros de La propiedad, para su funcionamiento y modernización,
cobraran por los servicios que prestan únicamente los honorarios que se fijan en este
arancel; y costearan con tales ingresos, sin tasa alguna los salarios de los operadores,
certificadores y demás personal administrativo así como los gastos ordinarios de oficina,
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incluyendo La adquisición y conservación de libros, equipos y material que obra en los


registros y todo lo relativo a La Reforma Registral, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 4o. de este acuerdo

ARTICULO 2. Por La inscripción, anotación o cancelación de actos


contratos en bienes muebles o inmuebles y otros servicios, los registros de La propiedad,
cobraran:
2.1 Por contratos de valor determinado, cuarenta quetzales (0 40.00) como base, mas un
quetzal con cincuenta centavos (0 1.50) por cada millar o fracción del valor que conste
en el documento y por cada contrato. Cuando por el mismo documento se efectuare La
misma inscripción en diversos bienes, se cobraran tales honorarios en el primer bien y
treinta quetzales (Q 30.00) en cada uno de los bienes adicionales.

2.2 Por contratos o documentos de valor indeterminado:

a) Por cada prorroga de plazo, el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios causados
originalmente.
b) Por cada modificación de gravámenes y su garantía, el veinticinco por ciento (25%) de
los honorarios causados originalmente.
c) Por cancelación de gravámenes de cualquier naturaleza y cancelación de prórrogas de
plazo se cobrara el veinticinco (25%) de los honorarios que causo cada inscripción
cancelada, Si el valor de inscripción del gravamen hubiere sido menor de cincuenta
quetzales (0 50.00), se cobraran cincuenta quetzales (Q 50.00) por La cancelación; Si
hubieren varias prórrogas, ampliaciones o modificaciones, se cobraran veinticinco
quetzales (0 25.00) adicionales por cada cancelación de inscripción o de prórroga
posterior.
d) Por limitaciones y/o modificaciones de derechos reales de dominio, se cobraran
cincuenta quetzales (0 50.00).
e) Por cambio de razones sociales o denominaciones, cincuenta quetzales (0 50.00) por
cada inscripción.
f) Por cada cancelación de limitaciones o derechos reales o rescisión de contratos, se
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cobrara el veinticinco por ciento (25%) de los honorarios originales.


g) Por anotar cada testamento, cincuenta quetzales (0 50.00).
h) Por anotación de embargos y demandas o su cancelación cincuenta quetzales (0 50.00),
sin importar el monto de La pretensión.
i) Por inscribir capitulaciones matrimoniales, adjudicación de bienes por liquidación de
patrimonio conyugal o por pago de gananciales, se cobraran honorarios de conformidad
con el valor de los bienes, según su ultima inscripción; 0 el valor que tengan en La
matricula fiscal; 0 según listado oficial del Ministerio de Finanzas Publicas, Si se tratare
de bienes muebles.
j) Por La sustitución de garantía, el cien por ciento (100%) de los honorarios, de acuerdo al
monto determinado en el contrato.
k) Por inscribir hipotecas para garantizar saldos insolutos, se cobraran los mismos
honorarios que causare el gravamen prendario.
I) Por La solicitud de anotar preventivamente los contratos, se cobraran cincuenta
quetzales (0 50.00) por La primera anotación y Si fueren varias, veinte quetzales (0
20.00) por cada una de las demás.
m) Por La inscripción de régimen de propiedad horizontal, se cobraran honorarios tanto por
La inscripción en La finca matriz. Como por cada una de las inscripciones de las fincas
filiales que se formen por separado y de acuerdo a los valores que consten en La
escritura respectiva.
n) Cuando La inscripción que se solicite se refiera a La formación de una o más fincas
nuevas en virtud de parcelamientos o lotificaciones, particiones o desmembraciones de
cualquier tipo, se cobraran cincuenta quetzales (0 50.00) por inscripción de La
desmembración en La finca matriz y cincuenta quetzales (0 50.00) por cada finca nueva
que se forme cuya extensión no exceda de trescientos (300) metros cuadrados, mas; a)
Cinco centavos (0 0.05) por cada metro cuadrado adicional, Si se trata de bienes
rústicos o urbanos ubicados en los municipios de Guatemala, Mixco, Santa Catarina
Pinula, San José Pinula, Fraijanes, villa Canales, Amatitlán, Santa Elena Barillas y villa
Nueva en el departamento de Guatemala; b) Medio centavo de quetzal (0 0.005) por
cada metro cuadrado adicional, Si se trata de bienes ubicados en las cabeceras
departamentales 0 a orillas 0 inmediaciones del mar, los lagos y ríos navegables; y c) La
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quinta parte de un centavo de quetzal (0 0.002), para los bienes ubicados en otros
puntos del país.
n) Por cada finca nueva que se forme en virtud de unificación se cobrara cien quetzales (0
100.00) como base, mas cincuenta quetzales (0 50.00) por La cancelación de cada finca
objeto de unificación, mas medio centavo de quetzal (0 0.005) por cada metro cuadrado
del área unificada, Si se trata de bienes rústicos 0 urbanos ubicados en los municipios
de Guatemala, Mixco, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Fraijanes, villa Canales.
Amatitlán, Santa Elena Barillas y villa Nueva en el Departamento de Guatemala: y un
cuarto de centavo de quetzal (0 0.0025) por cada metro cuadrado del área unificada,
para los bienes ubicados en otros puntos del país.

2.3 Por razonar documentos de contratos inscritos con anterioridad, cuarenta quetzales (0
40.00) por cada anotación, inscripción 0 cancelación que se razona.

2.4 Por rechazo de cada documento, quince quetzales (0 15.00).

2.5 Además de los honorarios indicados en los numerales 2.1 y 2.2 se cobraran;
a) Por La transcripción de gravámenes hipotecarios a fracciones que se desmiembren de
La finca matriz, se cobrara una parte de los honorarios causados por La inscripción
original en proporción al área de La desmembración,
b) Por La transcripción de derechos reales en las fincas nuevas, cuarenta quetzales (Q
40.00); Si se transcribe mas de una servidumbre, únicamente se cobraran cincuenta
quetzales (Q 50.00) y La transcripción deberá hacerse en una sola inscripción.
c) Por cada finca nueva que se forme por inscripción de Un titulo supletorio, se cobraran
cuarenta quetzales (Q 40.00) Si el valor estimativo del inmueble no excede de cuatro mil
quetzales (Q 4,000.00); y Si fuere mayor, se cobrara de acuerdo a lo estipulado en el
inciso 2.1.
d) Por La razón indicando el lugar que ocupan los gravámenes que se inscriban sobre los
bienes, cinco quetzales (Q 5.00)

2.6 Por La exhibición de libros, cincuenta centavos (Q 0.50) por el primero y veinticinco
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centavos (Q 0.25) por cada uno de los siguientes.

2.7 Por cada certificación, diez quetzales (Q 10.00), mas tres quetzales (Q 3.00) por cada
hoja 0 fracción. Si se extiende en fotocopia y otro medio automatizado, se cobrara
además el valor de La reproducción.
2.8 Por La consulta personal de cada bien a través del sistema de monitores 0 pantallas que
estén conectadas a sistema de automatización, cinco quetzales (Q 5.00).

2.9 Por el derecho de acceder a La información automatizada via telefónica U otra


comunicación remota, ml quetzales (Q 1,000.00) anuales, mas diez quetzales (Q 10.00)
por La consulta de cada bien registrado.

ARTICULO 3. Lo relativo a inscripciones de buques, naves, aeronaves, muelles, canales,


minas, ferrocarriles. tranvías, metros, maquinarla agrícola e industrial, ingenios,
desmotadoras, beneficios. unidades económicas y oleoductos, se rige por las disposiciones
anteriores, ya sea su valor determinado 0 indeterminado.

ARTICULO 4. Además de los honorarios establecidos en los artículos anteriores, los


registros cobraran diez quetzales (Q 10.00) por cada documento que se presente para
inscripción, anotación 0 cancelación y cinco quetzales (Q 5.00) por cada certificación que se
extienda. Las sumas recaudadas conforme este articulo deberán depositarse en sU totalidad,
diariamente, por los registradores de La propiedad, en las cuentas especificas que abran en
cualquier banco del sistema
y se destinaran exclusivamente para La modernización de los registros de La propiedad. El
manejo de las cuentas estará a cargo y bajo La responsabilidad del Registrador General de
La Propiedad, conforme a su destino especifico y de acuerdo con los programas de reforma
que formule La Comisión Nacional de Reforma Registral.

ARTICULO 5. Los honorarios fijados en este arancel se pagaran en su totalidad al momento


de La presentación de los documentos, cuando de estos se desprenda el valor
correspondiente; en caso contrario, deberá anticiparse un mínimo de cincuenta quetzales (Q
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50.00) por cada documento que se presente. Cuando de las operaciones efectuadas
resultare alguna diferencia en favor de los registros, La misma se liquidara dentro de los
treinta días de efectuada La operación registral. Con cada documento que se presente,
deberá agregarse una boleta 0 nota informativa en La que se indique el objeto del contrato 0
documento, su valor, número de bienes que hayan de operarse y el total de fincas nuevas
que deberán formarse.

ARTICULO6. Cuando los registros de La propiedad incurran en error al hacer La inscripción


0 al razonar los documentos, La rectificación no causará honorarios.

ARTICULO 7. Cada operador registral deberá asentar en los documentos que opere, el
monto de los honorarios que correspondan conforme al presente arancel y en caso contrario
será responsable por cualquier diferencia que pudiere existir.

ARTICULO 8. Se deroga el Acuerdo Gubernativo 1061-88, de fecha treinta de noviembre de


mil novecientos ochenta y ocho y sus reformas; el Articulo 7 del Acuerdo Gubernativo 317-
93, de fecha dos de Julio de mil novecientos noventa y tres.

ARTICULO 9. Este acuerdo empezara a regir el día siguiente de su publicación en el Diario


Oficial.

 LA REFORMA REGISTRAL.

37. EL DERECHO SUCESORIO


 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SUCESION
Señala Castán cómo el fundamento de la sucesión no puede separarse del problema de la
propiedad, ya que la sucesión hereditaria no es otra cosa que el modo de continuar y
perpetuar la propiedad individual más allá de los límites de la vida humana, con la
consiguiente estabilidad de la familia y fijeza de la vida social
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La imprecisión de esta materia, influenciada directamente por las variaciones


correspondientes a los diversos tipos de organización familiar, en todos los pueblos de la
antigüedad, se perfila y concreta con características propias en el derecho romano.
Es bien sabido que en Roma la familia constituía un núcleo social, con una fuerte y fina
sustancia política que se concreta en la potestad del pater.
Este era el jefe y señor y, además; quien figuraba el frente del culto de los dioses familiares.
De esta doble condición política y religiosa del pater familias se deduce que la jefatura
domestica tiene un alcance funcional y social de eficacia siempre inmediata, por la cual, al
quedar vacante por muerte del titular, se precisa que alguien le reemplace, quedando
cubierto el vació que su desaparición ocasiona. Al decir de Lacruz Berdejo asi lo demuestra
la misa expresión successio in locum et ius, asi como por analogía el sentido del termino
sucesión recogido en las fuentes romanas, en las que succedere no significa solo venir
después, suceder, sino además ocupar el puesto del predecesor, y no solo para lucrar las
ventajas que de el derivan, sino también para asumir las cargas que lleva consigo

La técnica del sistema romano se complementa con otras características singulares


establecidas a base de la idea de la sucesión, que son singularmente:
a. Institución de heredero, persona que viene a ocupar esta plaza vacante, continuando
jefatura política y religiosa del pater y la titularidad del patrimonio de este.
b. La concreción de la herencia a los herederos testamentarios, no siendo posible ocupar la
vacante al mismo tiempo por personas nombradas por el testador y por la ley. Regla de
nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest.
c. Necesidad del nomen iuris propiamente dicho, ya que el heredero en este sistema es
propiamente quien aparece nombrado por el testador en el testamento.
d. La situación del heredero como responsable de las deudas y obligaciones contraídas por
el causante. Al heredero en Roma, en efecto pasan los derechos del de cuius, pero
pasan también las deudas y las situaciones de posesión.
e. Consecuencia de ello es que no se produce en principio la separación de los bienes del
de cuius y los bienes propios del heredero, formándose, por tanto, una masa patrimonial
única, a no ser que se utilice el recurso de separación que concedieron las leyes.
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EL SISTEMA GERMANICO
En el no existe, como en Roma, aquella unidad política y religiosa de la familia, que es
simplemente una comunidad unida por los lazos de sangre y actualizada por una actividad
conjunta en el desarrollo e incrementación de los bienes. En ella, el pensamiento de la
copropiedad domina todo el proceso evolutivo de la riqueza. Precisamente por esta
comunidad de sangre y de actividades, por este quehacer de todos sobre todo, no aparece la
figura suprema del pater como jefe absoluto y de dirección del grupo; en su consecuencia, al
producirse una vacante por fallecimiento, no se plantea el problema de la sucesión en la
titularidad organizadora. Todo es de todos y por ende, la comunidad sigue viviendo en un
incesante trabajo de consumo.
Derivación de aquel pensamiento y de esta situación son las consecuencias siguientes:
a. Al no existir la titularidad organizadora y de dirección política, no ha lugar al
nombramiento de heredero. Este no existe en el sentido romano de la expresión, pues
que el de cuius no tiene potestad para asignar por modo exclusivo a una persona
determinada la cualidad de sucesor. No hay, pues, herederos por testamento, sino que
estos se hacen por la ley: mejor aun, por dios. Seul Dieu fait I heritier. El testamento solo
puede hacer legatarios, es decir, beneficiarios concretos de un determinado bien
particular.
b. En vez de concretarse, pues, la herencia a los herederos testamentarios, se concreta en
vista de la inexistencia de los mismos a los herederos legítimos, que reciben por el
mismo hecho de la muerte y por un proceso inmediato, ipso jure, los bienes de la
herencia, sin necesidad de una aceptación de tipo formal.
c. No puede pues, producirse la figura jurídica de la asignatio, ya que el nomen iuris es
desconocido en este sistema. Precisamente , lo que puede ocurrir es todo lo contrario, o
sea la exclusión del grupo de sucesores por la previa salida de la estirpe familiar (foris
familiatio)
d. Respecto del problema de la responsabilidad por deudas, se produce este sistema de
una manera radicalmente distinta del sistema romano. En este, el heredero se sitúa en la
posición jurídica de su predecesor y al ocupar esta vacante asume la responsabilidad por
las deudas de la herencia. En el germánico, en cambio, el heredero adquiere todo el
patrimonio, o una cutoa de el concebido como activo del que se detrae el pasivo. Como
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dice Roca, al concepto romano de la succession, el sistema germanico o moderno opone


el de la adquisitio. Este aparece mas simple en su mecanismo: el heredero adquiere
bienes como si fuera donatario, solo que adquiere per universitatem, o sea como
elementos integrantes del patrimonio relicto y con la carga del pasivo patrimonial.
Adquiere todo o una cuota del activo patrimonial, con el gravamen de las deudas u
obligaciones. Es como un donatario omnium bonorum o universal, con el pacto de
liquidar las deudas con el importe de lo adquirido.
e. Consecuencia de todo lo anterior es que, en este sistema, sin necesidad del beneficio de
inventario y por la propia naturaleza de la adquisitio, el heredero solo responde con el
activo de los bienes de la sucesión (gravado o limitado por el pasivo), de tal forma que
tiene que soportar las deudas en cuanto alcancen a cubrirlas los bienes de la herencia,
porque de esas deudas no se hace personalmente responsable, manteniéndose los
bienes propios separados e indemnes de esa responsabilidad

Así como el sistema romano es de signo subjetivo, el germánico, por el contrario, es de signo
objetivo. En aquel todo depende de la atribución de la cualidad de heredero, el nomen iuris,
del nombramiento hecho por el causante, sin apenas relación con el modo o manera como
son recibidos los bienes.
En el sistema germánico, por el contrario, predomina el signo objetivo, siendo la condición de
heredero una consecuencia de la asignación patrimonial de toda la herencia o de una parte
de ella.

 CONCEPTOS Y DEFINICIONES

DERECHO SUCESORIO Parte del derecho civil que estudia, en lo teórico, y regula, en lo
practico, lo atinente a las transmisiones patrimoniales y de otros derechos por causa de
muerte.

SUCESION: Substitucion de una persona por otra , reemplazo de cosa por cosa.
Transmisión de derechos u obligaciones, entre vivos o por causa de muerte.
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Del verbo latino succedere, derivado de sub ;y cedere, no significa otra cosa que el hecho de
colocarse una persona en lugar de otra, sustituyendo a la misma, debiendo de tomar en
cuenta independiente del plano gramatical del concepto, los elementos o requisitos jurídicos
para delimitar su verdadero sentido.

El código argentino entiende por sucesión: La transmisión de los derechos activos y pasivos
que componen la herencia de una persona muerta, a la persona que sobrevive, a la cual la
ley o el testador llama para recibirla. El llamado a recibir la sucesión se llama heredero en
este código.

 NATURALEZA JURIDICA
No ha habido unanimidad entre los tratadistas acerca de la naturaleza del derecho
hereditario en sentido subjetivo y así, mientras algunos engarzando su tesis con el derecho
romano que exigía la aceptación como condición para adquirir la herencia lo estimaron como
un simple derecho real otros, teniendo en cuenta el Derecho germánico, en que la herencia
se transmitía por el mero hecho de la muerte (según la regla le mort saisit le vif), el derecho
hereditario parecía ser un verdadero modo de adquirir. Sin embargo, es preciso reconocer,
con Gianturgo, que no es derecho real la herencia, porque no siempre tiene como sustratum
una cosa corporal y la petitio hereditatis es una acción universal por el ejercicio, mas bien
que una verdadera y propia acción real; tiende, mas que a otra cosa, al reconocimiento de la
propia cualidad del heredero, y solo por consecuencia, a la reivindicación de las cosas y
restitución de los derechos hereditarios.

 ELEMENTOS:

PERSONALES: El autor, causante o de cujus, el transmitente: y el adquiriente, el sucesor,


heredero, causahabiente, legatario.

REALES: Los derechos, obligaciones, bienes o acciones que se transmiten.


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FORMALES: Medio o vínculo de la transmisión: el contrato, el testamento, la ley, el acto


unilateral consolidado como posesión preferente o ganada prescripción.

 CONTENIDO DOCTRINARIO Y LEGAL


Este punto resulta repetitivo de acuerdo al desarrollo de todo el tema de sucesiones

 DERECHO COMPARADO
Fundamento del Derecho Hereditario, en el Derecho positivo Francés

Muy discutido ha sido el fundamento del derecho de la sucesión, en el derecho francés, la


opinión común considera que se funda en la voluntad presunta del difunto. En realidad no es
esta una explicación. Nos encontramos en presencia de todo un conjunto de disposiciones
orgánicas, que por lo demás, han variado con el tiempo, puesto que, sucesivamente, gracias
a los impuestos sobre las sucesiones, el estado ha llegado a ser, de hecho, un heredero de
primer rango.

El código civil argentino en su articulo 3.279 entiende por sucesión La transmisión de los
derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta, a la persona
que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. El llamado a recibir la
sucesión se llama heredero en este código.

38. LA CAPACIDAD EN EL DERECHO SUCESORIO


Pueden heredar cuantos no estén incapacitados; en principio, las criaturas abortivas y las
asociaciones o corporaciones no permitidas por la ley.
La capacidad del heredero o legatario se califica con relación al momento de la muerte del
causante.
Para que los actos de una persona produzcan efectos jurídicos es requisito sine qua non que
esta tenga la capacidad para realizarlos.

CAPACIDAD PARA SUCEDER


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El artículo 923 del Código Civil establece claramente que la capacidad para suceder se rige
por la ley del domicilio que tenga el heredero o legatario al tiempo de la muerte del autor de
la sucesión, cuando se trate de bienes situados fuera de la República
Aunado a determinar la capacidad a suceder es necesario hacer mención lo que al respecto
regula el articulo 924 del Código Civil en cuanto a la incapacidad para heredar por indignidad
y el articulo 926 que enumera las incapacidades para heredar por testamento.
En los casos contemplados en el articulo 924, se revierte dicha incapacidad por la voluntad
del causante en disposiciones testamentarias posteriores, articulo 925

CAPACIDAD PARA TESTAR

Esta facultad constituye la regla, la capacidad del testador se aprecia únicamente con
relación al instante de otorgar testamento.
En Roma carecían de la testamentifacción activa los niños y las mujeres, además de los
peregrinos que no tuviesen ius commercium y de los latinos julianos.
El derecho cristiano amplia la incapacidad a los herejes y apostatas y confirmo la
incapacidad del prodigo.
En la actualidad en la doctrina se habla generalmente de ciertas condiciones que determinan
la capacidad o quiérase ver como la incapacidad para testar.

a. Incapacidad Absoluta, propia de aquellas personas que desde el punto de vista de la


naturaleza, no tienen la facultad de expresar su pensamiento sucesorio, en la que se
incluye menores que no han llegado a la nubilidad, el enfermo mental, el sordomudo
carente de instrucción, entre otros.
b. Incapacidad Relativa, tan solo imposibilita determinadas formas de testar, si bien el
derecho abre la puerta en otra dirección, facultando para testar de manera diversa como
sucede con el sordo, el ciego, el mudo.
Encerrada en normas generales, esta capacidad se amplia o agiliza en los testamentos
especiales, por las formalidades menores.
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La capacidad para testar se regula en el articulo 934 del Código Civil el cual recalca el
hecho de que la persona sea capaz civilmente para disponer de sus bienes. Teniendo como
única limitante, el derecho de alimentos por otra persona, articulo 936 código civil.
Las incapacidades para testar las contempla el código civil en el articulo 945 siendo estas: El
que esta bajo interdicción, El sordomudo y el que hubiere perdido el habla si no pueden
expresarse por escrito y el que sin estar bajo interdicción no gozare de sus facultades
intelectuales y volitivas, por cualquier causa, en el momento de testar.

CAPACIDAD PARA HEREDAR POR TESTAMENTO

No se requiere para suceder la capacidad de obrar o de ejercicio, aun cuando naturalmente,


se exija el complemento por los medios legales de dicha capacidad y así pueden suceder
tanto las personas físicas como las jurídicas, si bien para una adecuada sistematización de
esta materia y ante la regla general de capacidad, se distingue las causas de incapacidad
propiamente dicha y las causas de indignidad.
El artículo 926 del Código Civil enuncia quienes no tienen capacidad para suceder por
testamento o mas bien como el propio enunciado del articulo reza, incapacidades para
suceder por testamento.

LA REPRESENTACION HEREDITARIA

Denominada igualmente por algunos como derecho de representación, aunque sea equivoco
por mayor amplitud en el derecho sucesorio, la representación es el derecho correspondiente
a los hijos (o a los nietos) para ser colocados en el lugar que ocupaba su padre o madre (o
abuelo) en la familia del difunto, a fin de suceder en la parte de herencia que habría tocado al
ascendiente paterno o materno de haber podido y querido heredar. Su razón jurídica y social
se encuentra en que los nietos o descendientes ulteriores no se vean privados de la legitima
filial, en caso de premorir el hijo al causante.
La representación produce como principal efecto el de hacer entrar a los representantes en
los derechos que el representado hubiere tenido en la sucesión si viviera, sea para concurrir
con los otros parientes, sea para excluirlos. La división de la herencia se hace por estirpes, y
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si esta ha producido mucha ramas, la subdivisión se hace también por estirpes en cada rama
y los miembros de la misma rama.
Los nietos y los descendientes ulteriores solo heredan por representación, aunque no viva o
no pueda heredar ninguno de los hijos del causante. Concurriendo hijos y nietos los primeros
heredan por derecho propio y los segundos por derecho de representación.

El articulo 929 del código civil, define claramente el concepto legal de representación
hereditaria, el articulo 930 define la representación en la línea colateral en cuanto
corresponde a los hijos de los hermanos.

39. LA SUCESION A TITULO UNIVERSAL Y A TITULO PARTICULAR

La sucesión puede ser fundamentalmente a titulo universal y a titulo particular. La primera se


caracteriza porque a través de ella, se produce una transferencia en cascada o en bloque
sobre la persona del sucesor de todos los derechos articulados en el causante.
En cambio, la sucesión a titulo particular indica solo la adquisición por el sucesor de bienes
concretos e individualizados. El antiguo derecho posibilita la sucesión universal inter vivos, y
en la legislación romana podemos encontrar precedentes de la misma.
El articulo 919 de código civil define legalmente lo que se entiende por asignación a titulo
universal, que se llama herencia, y lo que se entiende por asignación a titulo particular que
se llama legado

EL LEGADO CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA

Son muchos los autores que, ante las dificultades que representa la definición sustancial del
legado, optan por presentar solo un concepto puramente negativo, diciendo que legado es
toda disposición testamentaria que no implica institución de heredero. Pero estas posturas
de exclusión aparte de no tener ningún rigor doctrinal ni apenas eficacia en el terreno de la
practica son además casi inciertas en este importante asunto del legado, puesto que existen
algunas instituciones testamentarias que no son institución de heredero, pero que tampoco
son legados.
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Procede , pues, insistir sobre la necesidad de dar una definición de carácter positivo que
recoja las características fundamentales del instituido: el hecho de que algunas de las notas
que se le asignen no puedan ser estimadas en algún caso particular, nada sirve en su
contra, pues no serán mas que excepciones, que siempre confirmaran la regla general.
Dicho esto consideramos como legado aquella disposición testamentaria por cuya virtud el
causante asigna una ventaja económica de carácter particular a aquel o aquella a quienes
desea beneficiar en concreto.
El articulo 1002 del Código Civil define claramente lo que es el legado en nuestra legislación.

CLASES DE LEGADOS

Doctrinariamente encontramos un sin fin de denominaciones sobre las clases de legados


que pueden existir siendo entre otros :
Legado a ida Cuya entrega depende de cierta fecha o tiempo indeterminado este ultimo
pudiendo considerársele como condicional.
Legado a los Pobres, Disposición en tiempos pasados a favor de los necesitados.
Legado a Parientes indeterminados, disposición hereditaria hecha a favor de familia sin
especificar el parentesco.
Legado Alternativo, dos o mas cosas con el fin de escoger una, también conocido como
legado de opción.
Legado anual, la fijación de una cuota que se entrega anualmente.
Legado causal o remuneratorio, el que especifica la razón de por que se instituye el legado
por una causa que beneficio al propio causante.
Legado condicional, el sometido a una condición
Legado de alimentos, el comprensivo de la subsistencia del legatario dentro del concepto
legal de alimentos.
Legado de beneficencia, el destinado a un establecimiento de enseñanza, protección de los
enfermos, ancianos, expósitos, pobres o instituciones similares.
Legado de cantidad, el que comprende cosas de determinada clase, especie o genero con
indicación precisa de su numero, peso o medida.
Legado de corazón, el transplante de órganos, al igual que el legado de cornea.
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Legado de cosa accesoria, requiere que se hayan legado dos cosas por lo menos, y que una
de ellas se simple accesorio de la principal.
Legado de cosa ajena, disposición de cosa ajena que el heredero estará obligado a adquirir
en beneficio del legatario.
Legado de cosa cierta, el relativo a un bien o derecho perfectamente definido e
individualizado.

El código civil enumera las clase de legados contemplados en nuestra legislación.


Legado en especie arto. 1005.
Legado de cosa indeterminada arto. 1006.
Legado de crédito arto. 1007.
Legado remuneratorio arto. 1008.
Legado al acreedor arto 1009.
Legado de pensión arto. 1011.
Legado con accesorios arto. 1014.
Legado empeñado arto. 1017.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS LEGATARIOS

Arto. 920 Responder cargas que imponga el testador


Arto 921 Toda herencia distribuida en legados, considerados como herederos.
Arto 924 Incapacidades por Indignidad.
Arto 926 Incapacidades para suceder por Testamento
Representación Hereditaria Artos. 929, 930, 931, 932, 933.
Arto. 946 Error en la persona
Arto. 952 Fallecen adjudicatarios antes que testador.
Legados Arto. 1002 al 1025
Arto. 1033 Renuncia
Arto 1052 Pago de deudas y legados
Arto 1053 Entrega de legados
Arto. 1060 Prorroga plazo del albaceazgo
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Arto. 1065 Aseguramiento.


Arto 1093 Heredero de parte alícuota.
Artos 1094, 1095, 1096, 1097 Acreedor de Heredero o Legatario

40. SUCESION TESTAMENTARIA


La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona, manifestada por
testamento, llamándosele a esta forma testamentaria, comprendiendo todos los bienes,
derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Extracto del Arto 917 del
Código civil.

En las fuentes de la relación jurídica sucesoria, la sucesión testamentaria es la primera y


mas importante de sus fuentes.

EL TESTAMENTO CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA

El concepto de testamento ha sido una idea muy trabajosamente elaborada a través de la


historia, desde los pueblos primitivos que no tenían la idea del testar, el derecho romano y la
necesidad de establecer el transito de la situación de herencia otorgado las ultimas
disposiciones. Consolidado en Roma la facultad de testar, se centra en el concepto en la
institución de heredero y se define el testamento como aquella disposición mortis causa por
la cual el ciudadano romano designaba un sucesor que continuase la jefatura domestica de
la familia.
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Una corriente mas moderna le denomina como Aquel acto jurídico por cuya virtud una
persona establece a favor de otra u otras, para después de su muerte, el destino de todo o
parte de su patrimonio o la ordenación de otros asuntos de carácter no patrimonial.

En nuestra legislación se define claramente el concepto de testamento en el articulo 935 del


Código Civil. El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el
cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes, para después de su muerte.

NATURALEZA JURIDICA

Ser un acto jurídico de liberalidad, el testamento es siempre un acto de liberalidad, puesto


que el causante quiere favorecer a los herederos o legatarios
El testamento como acto de disposición patrimonial, la disposición por el testador de todos
sus bienes o de parte de ellos y en este sentido debemos pensar que esta ordenación puede
referirse a disposiciones patrimoniales de carácter sucesorio estricto, de carácter sucesorio
amplio o finalmente de carácter no sucesorio.

SOLEMNIDADES DEL TESTAMENTO


En el caso del testamento común abierto, este deberá de otorgarse en escritura publica para
su validez arto. 955 del código civil.
Además deberá de cumplir el notario con las formalidades especiales contempladas además
de las del articulo 31 observar cuidadosamente las del articulo 42 y las solemnes del articulo
44 del código de notariado y en el caso del testamento cerrado también se observaran las
solemnidades del articulo 959 del Código Civil.

CLASES DE TESTAMENTO
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Nuestro ordenamiento jurídico contempla claramente, lo que al respecto se consideran


formas y clases de testamentos

En cuanto a su forma comunes y especiales


Comunes el abierto y el cerrado
Especiales los que la ley les da ese carácter.
Articulo 954 Código Civil

Común abierto en escritura publica arto. 955.


Testamento del ciego arto 957.
Testamento del sordo arto 958.
Testamento cerrado arto 959. Solemnidades del abierto y las propias que enuncia el arto en
mención.
Testamento militar arto 965.
Testamento marítimo arto 967.
Testamento en lugar incomunicado arto. 971.
Testamento del preso arto. 972.
Testamento en el extranjero arto 974.

41. LA SUCESION INTESTADA

La transmisión según normas legales, de los derechos y obligaciones del causante, por su
muerte o presunción de su fallecimiento, cuando no deja testamento o este resulta nulo o
ineficaz.

La sucesión intestada o legitima procede cuando uno muere sin testamento, o con
testamento nulo o que haya perdido después su validez. Cuando el testamento no contiene
institución de heredero en todo o en parte de los bienes, o no dispone de todos los que le
correspondan al testador. En este caso, la sucesión legitima tendrá lugar solamente respecto
de los bienes que no hubiese dispuesto.
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Los casos en que tiene lugar la sucesión intestada se contienen en el articulo 1068 del
Código Civil.

EL PROCESO SUCESORIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

SUCESION INTESTADA
PROCESO SUCESORIO INTESTADO JUDICIAL

Arto. 478 promover intestado


Ante juez
Justificar interés por cualquier medio de prueba
Indicar nombre y residencia si lo supiere, de parientes en línea recta y cónyuge supérstite y
a falta de ellos de los pariente colaterales dentro del cuarto grado.
De ser posible acompañar certificaciones de las partidas del Registro Civil.

Arto. 479 Juez tiene por radicada


Citar a los interesados arto 456 publicación de edictos 15 días
Celebración de junta de presuntos herederos
Podrá el juez nombrar administrador, designe mayoría o tercero a su elección
Presunto heredero que no concurre a junta, podrá por escrito presentar lo que le
convenga

Arto. 480 impugnación de capacidad para suceder por interesado o PGN. VENTILA EN
JUICIO ORDINARIO.
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No suspende medidas de seguridad, inventario, avalúo bienes, ni declaratoria a


favor de herederos no afectados por oposición.

Arto. 481 En vista atestados Registro Civil hará declaratoria de herederos sin perjuicio de
tercero con
Mejor derecho.
Cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o
rectificación del auto
Dentro del termino de diez años a partir de la fecha de la declaración.

PROCESO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL

TRAMITE ANTE NOTARIO

Arto. 488 Diligencias se harán constar en actas notariales, documentos arto. 455.
Certificaciones, partidas De nacimiento, de defunción, testamento.
Primera acta se declara promovido
Publicar edictos en D. of.
Arto. 489 Avalúos fijando valor de los bienes objeto de transmisión y se hará consta en
inventario.
Arto. 490 Inventario del patrimonio hereditario, constando de activo y pasivo, obligaciones,
gastos deducibles y costas que gravan la herencia.
Arto. 491 Junta de herederos ida y hora señalados, lectura testamento, herederos o
legatarios expresaran
Si aceptan la herencia o legado. Cónyuge superstite pide que se haga constar lo
relativo a
Gananciales, decisión de administrar la herencia.
Ausencia injustificada no impide celebración de junta
Herederos y legatarios consienten podrán asistir los acreedores
Arto. 492 PGN para que dictamine pronunciándose sobre los llamados a heredar o bien que
se
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Subsanen errores o faltantes.

Arto. 493 Si se comparte opinión favorable de PGN se hará declaración por notario.
Arto. 494 Notario razonadamente hará declaración de herederos y legatarios.
Arto. 495 homologación auto dictado por el juez es apelable.

Arto. 496 liquidación fiscal


Arto. 497 Titulación y registro
Arto. 498 Archivo Remite expediente al MP.

ALTERNATIVAS COMUNES A LOS PROCESOS SUCESORIOS: ADMINISTRACIÓN DE LA


HERENCIA Y PARTICION

Artículos 503 al 515 del Código Procesal Civil y Mercantil

FISCALIZACION E INTERVENCION DEL ESTADO EN PROCESO SUCESORIO

Decreto 431 Ley sobre el impuesto de Herencias, Legados y Donaciones

De la liquidación del impuesto Art. 36 al 51.


Herencias vacantes Arto. 52 al 57.
Del Ministerio Publico (PGN) Arto. 58 al 61.

REGULACION DE LA SUCESION EN EL CODIGO DE NOTARIADO

Decreto 73-75 Del Registro de Procesos Sucesorios


Acuerdo 49-76 Reglamento del Registro de Procesos Sucesorios

42. EL DERECHO DE OBLIGACIONES


CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA
Desde dos puntos de vista se puede definir el derecho de obligaciones: objetivo y subjetivo.
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Objetivo es aquella rama del derecho integrada por el conjunto de principios y normas que
regulan las relaciones emanadas de los llamado derechos de crédito
Subjetivo La suma de atribuciones y deberes que surgen de las relaciones jurídicas creadas
con ocasión de estos derechos.

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO DE OBLIGACIONES


CARACTERES DEL MODERNO DERECHO DE OBLIGACIONES
a. Progresiva espiritualización
b. Crisis del principio de la autonomía de la voluntad.
c. Lo establecido por las partes en el uso perfecto de
su soberanía era una ley inmodificable.
d. La estipulación concertada por las partes solo
afectaba a los interesados.

DERECHO PERSONAL DE CREDITO U OBLIGACIONAL Y DERECHO REAL.


SISTEMA EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO GUATEMALTECO.
43. LA OBLIGACIÓN CIVIL
ORIGEN
Concepto Romano de la obligación. Camus. La terminología aplicable a esta relación
jurídica, ha variado según la época. Antiguamente la obligación se designaba con el termino
nexum o nexus, de nectere, que significa atar, vincular; después hallamos empleada con
cierta generalidad la palabra obligatio (de ob y ligare), con la cual se esta dando a entender
que su esencia esta en la sujeción del deudor a los poderes o derechos del acreedor. Del
lado activo de la obligación se encuentran un creditum o nomen, que le corresponde al
acreedor (creditor); y del lado positivo, un debitum que constituye el deber jurídico del deudor
(debitor).
Del Derecho romano son clásicas dos definiciones de la obligación. Justiniano en sus
Instituciones dice: “ La obligación es un vinculo de derecho por el que somos constreñidos
con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad”. Paulo en el
Digesto : “La sustancia de las obligaciones consiste no en que haga nuestra alguna cosa
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corpórea o una servidumbre, sino en que se constriña a otro a darnos, a hacernos, o a


prestarnos alguna cosa”.

CONCEPTO Y DEFINICIÓN
Concepto: Considerada como una relación simple y unitaria entre 2 partes, en virtud de la
cuál el deudor debe cumplir con una prestación y el acreedor tiene derecho de exigirla.
Por el contrario se considera una relación compuesta integrada por: Relación de debito
entre las mismas partes y relación de responsabilidad entre acreedor y bienes del deudor,
por cuya virtud aquel puede dirigirse contra el patrimonio de este para hacer efectivo lo que
se prometió.

ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN. ELEMENTOS ESENCIALES Y DE VALIDEZ


Elementos de la obligación:
Elemento personal: O subjetivo en toda obligación determinada existen dos polos: el activo y
el pasivo. Al primero se le denomina sujeto activo o acreedor, y al segundo sujeto pasivo o
deudor.

Elemento real: Generalmente se admite que lo constituye la prestación, o sea aquella


conducta o comportamiento a que el deudor se comprometió y que el acreedor esta
legalmente capacitado para exigir del el.

La obligación para ser perfecta tiene que estar formada por 2 elementos:
1. Debito:
Compromiso el deudor de cumplir con la prestación y asi el acreedor
puede exigir el cumplimiento, deudor a que cumpla forzivoluntariamente o
voluntariamente y
2. Responsabilidad:
Cumplir con la prestación.

INEFICACIA DE LA OBLIGACIÓN POR NULIDAD, ANULABILIDAD O SIMULACIÓN


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Inexistencia. Es la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente


y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio
jurídico que no existe o es distinto de aquel que se ha llevado a cabo.
Anulabilidad. Cuando un negocio jurídico aun produciendo sus efectos propios, estos pueden
cesar en virtud de acción judicial ejercitada por quien alega la existencia de vicios o defectos
en su constitución.
Simulación: Ferrara “Declaración de un contenido de voluntad real, emitida conscientemente
y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio
jurídico que no existe o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo.
Absoluta: Es la simulación en la existencia del negocio. Tiene lugar cuando los interesados,
se ponen de acuerdo para engañar a los demás realizando aparentemente que en realidad
no quieren.

Relativa: Cuando las partes encubren con su acto otro distinto, querido realmente por ellas.
El negocio simulado produce la falsa creencia de un estado no real y negocio disimulado,
oculta el conocimiento de un acto existente.

EFECTOS DEL ACTO JURÍDICO


1. Las obligaciones bilaterales o actos jurídicos bilaterales salvo
que se pacte lo contrario son de cumplimiento simultaneo.
2. La compensatio in mora (la compensación en mora, para que
una parte incurra en mora la otra tiene que haber cumplido con
la prestación en tanto no se produzca esta situación no se
incurre en mora).
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3. Que la parte que cumple con la obligación puede pedir el


cumplimiento forzoso de la obligación de la otra parte o el pago
de los daños y perjuicios.
Hay que tener presente que hay obligaciones principales (realizar la prestación o
contraprestación) y obligaciones accesoria (caso típico pago de intereses).

45. LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES


CLASIFICACION DE LAS FUENTES
Tradicionalmente eran 5 las fuentes de las obligaciones:
a. Contrato
b. Quasicontrato
c. Delito
d. Quasidelito
e. Ley.
Constituían los actos por los cuales surgía la obligación. Poco a poco se han ido resumiendo
algunas figuras que se han estimado que no constituyen fuentes: Quasicontrato, delito y
Quasidelito.
Los autores han estudiado dos fuentes: el contrato y la ley.
ANTECEDENTES HISTORICOS
Derecho romano. Se considera, según las Instituciones de Gayo, como fuente de las
obligaciones: el contrato y el delito y varias otras figuras. La realidad jurídica diaria hizo que
se estimara insuficiente esa clasificación trimembre, o mejor dicho, que se precisaran esas
otras figuras. Justiniano al tratar las fuentes de las obligaciones se refiere al contrato y al
cuasicontrato, al delito y l cuasi delito. Procede observar que modernamente existe cierto
consenso en el sentido de que esa calificación cuatrimembre, esto es obra de los antiguos
glosadores, quienes en esa forma armonizaron y adecuaron la existencia de ciertas fuentes
de obligaciones que no era propiamente las dos clásicas reconocidas en el derecho romano.
Sin embargo, se ha opinado que los glosadores no crearon esas figuras sino se
concentraron a sustantivar las expresiones romanas quasi ex contractu y queasi ex delicto,
criterio que parece mas cercano a la verdad jurídica.
El movimiento codificador del derecho civil culinante co la promulgación en 1804 del Código
Civil francés, acepto plenamente la referida división cuatrimembre originada del derecho
romano, pero adicionando una nueva fuente la ley, para justificar el origen de las
obligaciones que no tienen por causa las otras fuentes.
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OBLIGACIONES PROVENIENTES DE CONTRATO Y SU INTERPRETACIÓN


OBLIGACIONES PROVENIENTES DE HECHOS LICITOS SIN CONVENIO.
GESTION DE NEGOCIOS, ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, DECLARACIÓN
UNILATERAL DE VOLUNTAD
Gestión de negocios. Cuando una persona realiza hechos o actos en provecho de otro que
no se le autoriza. El gestor realiza hechos o actos en nombres del propietario del negocio en
provecho de esté último sin que se lo hay encargado.
Enriquecimiento sin causa. Aumento injustificado del capital de una persona a expensas de
la disminución de la otra a raíz de un error de hecho o de derecho.
Hay enriquecimiento injusto o sin causa cuando una persona se lucra o beneficia a costa de
otra sin que tal desplazamiento patrimonial se funde en una causa jurídica.
Declaración unilateral de voluntad. Es aquella donde el deudor hace una declaración
unilateral de voluntad constriñe su voluntad hacia un objeto especifico normalmente otra
persona (acreedor) que a su vez tiene una declaración unilateral de voluntad, no es que se
produce el entrelace de voluntades. Se entrelaza o une el consentimiento de la parte
deudora y la parte acreedora ( por medio de la aceptación). Existen 3 clases:
a. Oferta al público
b. Promesa de recompensa
c. Los títulos al portador.

OBLIGACIONES PROVENIENTES DE HECHOS ILÍCITOS. ILICITO PENAL. ILICITO CIVIL.


RESPONSABILIDAD POR ILÍCITOS PENALES

Ilícito Penal. Es aquel que se encuentra perfectamente encuadrado dentro de una


disposición penal.
Ilícito Civil. 2 puntos de vista.
Amplio. Toda contravención que se hace a una norma jurídica y que tenga como
consecuencia una responsabilidad.
Restringida. Actitud antijurídica por la cual se produce la trasgresión a una norma legal que
trae como consecuencia una relación entre el causante del hecho (Deudor) y la persona
perjudicada (Acreedor).
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LA CULPABILIDAD. GRADOS DE CULPABILIDAD.


El incumplimiento de una obligación precisa como elemento esencialisimo el requisito de la
culpabilidad. Para declarar a una persona responsable de las consecuencias del
incumplimiento de su obligación, era condición necesaria que el mismo se hubiere llevado a
efecto en relación con un presupuesto subjetivo situado en la persona del deudor, bien
porque éste haya incumplido dolosamente, bien porque su negligencia haya provocado
aquel.
Grados de culpabilidad:
1º. El dolo (culpabilidad máxima).
2º. La culpa (culpabilidad mínima).
3º. El caso fortuito (inexistencia de la culpabilidad).

RESPONSABILIDAD POR HECHOS PROPIOS, AJENOS Y DE LAS COSAS


Por hechos propios. Producidos por los hechos / actos de las personas que origina. Arto.
1645 C.C.
Por hechos ajenos. Se responde por los hechos de terceros a nuestro cargo.
Ej. Patronos, propietarios de vehículos, directores de centros educativos, dueños de
animales. Arto. 1661 y 1663. C.C.
EXCLUYENTES DE LA RESPONSABILIDAD. LA FUERZA MAYOR Y EL CASO FORTUITO.

45. CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES.


SIMPLES Y OBLIGACIONES COMPLEJAS.
Simples: Aquellas obligaciones en que existe un solo sujeto activo o acreedor y un solo
sujeto pasivo o deudor.
Complejas: Aquellas cuya titularidad de la obligación – titularidad activa, pasiva o ambas –
corresponde a dos o más personas.

CLASIFICACION AMPLIA: NATURALES Y CIVILES; POSITIVAS Y NEGATIVAS,


GENÉRICAS Y ESPECIFICAS.
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Naturales: Son aquellas que sin tener carácter de obligación propiamente se cumplen por
una persona a quien legalmente no puede exigirse su cumplimiento, pero quien por otra
parte no tiene derecho a exigir la devolución de lo pagado.
Civiles: Son aquellas que surgen a la vida jurídica con los requisitos necesarios para su
validez y exigibilidad.
Positivas: Aquellas obligaciones en las cuales se requiere que la voluntad del deudor sea
manifestada en forma activa para el debido cumplimiento de la misma (están las
obligaciones de dar y de hacer).
Negativas: También o de no hacer. Son aquellas obligaciones en que la voluntad del deudor
lejos de manifestarse activamente debe contraerse a una abstención en el dar o en el hacer
alguna cosa.
Genéricas: Aquellas obligaciones en las que la prestación queda constituida en relación a un
genero, sin incidir propiamente e n una especie dentro del mismo.
Específicas: Son aquellas obligaciones en las cuales su objeto esta individual y
precisamente determinado a manera que el cumplimiento solo puede resultar por el hacer o
no hacer o por el dar una cosa cierta, identificada en su estricta y verdadera identidad.
COMPLEJAS EN CUANTO AL VINCULO: UNILATERALE SY BILATERALES;
PRINCIPALES Y ACCESORIAS.
Unilaterales: Son aquellas obligaciones en las cuales una persona ocupa solamente el polo
activo (acreedor) o bien el polo pasivo (deudor) o a la inversa sin que haya entrecruce de
prestaciones . Ej. Arto. 1974 C.C.
Bilaterales: o reciprocas las obligaciones en las cuales las personas que intervienen en las
mismas, creándolas, tienen a la vez la calidad de acreedores y de deudor de determinadas
prestaciones.
Principales: Son aquellas obligaciones que surgen a la vida jurídica con un determinado fin
que generalmente sólo guarda relación con él mismo y no depende de otro para su legal
existencia creadora del vínculo obligacional.
Accesorias: Son aquellas obligaciones creadas en adición a una obligación principal o sea
complementaria de ésta, en ciertos casos muy especiales sustitutivas por equivalencia.
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COMPLEJAS EN CUANTO A LOS SUJETOS: MANCOMUNIDAD SIMPE Y


MANCOMUNIDAD SOLIDARIA
Mancomunidad Simple: O a prorrata. Existe cuando por razón de la obligación creada entre
más de dos personas la prestación en su aspecto negativo o deudor se presenta en formal
tal que cada obligado lo está únicamente en la parte o porción que le corresponde según los
términos de la relación obligatoria.
Mancomunidad Solidaria: Son aquellas obligaciones en que existiendo varios acreedores o
deudores. Cada acreedor puede exigir y cada deudor debe prestar íntegramente la
prestación, de tal forma que la obligación queda totalmente extinguida por la reclamación de
un solo acreedor y el pago de un solo deudor.

COMPLEJAS EN CUANTO A LA EFICACIA: TERMINO O PLAZO; CONDICION; MODO O


CARGA
Termino o Plazo: Son aquellas obligaciones cuya eficacia y debido cumplimiento se
postergan a una fecha cierta o incierta ñeque debe ocurrir (caso excepcional) un suceso
necesariamente futuro.
Condición: Son aquellas obligaciones cuya eficacia depende de la realización o no
realización de un acontecimiento futuro e incierto “del acontecimiento constituye la
condición”.

COMPLEJAS EN CUANTO AL OBJETO: MULTIPLES O UNICAS, DIVISIBLES O


INDIVISIBLES.
Múltiples: También compuesta – Son aquellas que recaen sobre diversos objetos ya sea
conjunta o disyuntivamente o bien en que el deudor esta facultado para sustituir su
prestación. Tiene el carácter de múltiple la obligación alternativa, la facultativa y la conjuntiva.
Únicas: a diferencia de las anteriores el objeto es uno.
Divisibles: Son aquellas obligaciones que admiten debido cumplimiento a través de la
ejecución parcial de las mismas sin ser afectada la esencia de la relación obligatoria.
Indivisibles. Son aquellas obligaciones cuyo cumplimiento (en virtud de un pacto o por
disposición de la ley) no pueden efectuarse parcialmente, o no puede efectuarse en esa
forma por no permitirlo la naturaleza de la prestación.
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46.EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES


EFECTOS COMUNES A TODAS LAS OBLIGACIONES. TEORIA DE LOS RIESGOS.
Artos. 1543 al 1537 C.C.
Arto. 1432 C.C.
Teoría del riesgo. Arto 1330. C.C.

RESCISION Y RESOLUCIÓN: CONCEPTO Y DIFERENCIA.


Rescisión: Es el procedimiento que se dirige a hacer ineficaz un contrato validamente
celebrado y obligatorio en condiciones normales, a causa de accidentes externos, mediante
los que se ocasiona un perjuicio económico a alguno de los contratantes.
Resolución: Significa el aniquilamiento del contrato, en principio con carácter retroactivo, no
solamente entre las partes sino con respecto a terceros en virtud de un acontecimiento que
sobreviene a su conclusión, actuando como condición resolutoria.

Diferencia:
Revoca Rescinde
Quien en el negocio o contrato otorgo, Unilateral. Quien en el negocio o contrato
entrego o autorizo algo al otro contratante. recibió un encargo o asumió una
obligación.

EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO.

47. EFECTOS PROTECTORES DEL ACREEDOR ACCION REVOCATORIA O PAULIANA.


1. Revocado el negocio fraudulento del deudor, los bienes se devolverán por quien los
adquirió de mala fe, con todos sus frutos o indemnización de daños y perjuicios
cuando la restitución no fuere posible.
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2. Quedan sin efecto y consecuentemente deben ser restituidos con sus respectivos
intereses, los pagos que el deudor hizo en estado de insolvencia, por cuenta de
obligaciones a cuyo pago no podía haber sido compelido en el momento que los hizo.
3. Queda sin efecto la renuncia que el deudor hizo de derechos constituidos a su favor y
cuyo goce no fuese exclusivamente personal.

ACCION OBLICUA O SUBROGATORIA


1. Por el lado el acreedor. El acreedor puede ejercitar los derechos del deudor, trabar
embargo sobre bienes obtenidos y realizar el crédito y puede ejercitar esos derechos
no sólo hasta el límite y cuantía de lo que se le debe, sino en su totalidad, sin
perjuicio de la obligación de devolver al deudor lo que sobre una vez que se haya
hecho pago del crédito y los daños y perjuicios sobrevenidos.
2. Efectos por los que respecta al Tercero. (Deudor del Deudor). El tercero – deudor del
crédito del deudor – Se encuentra en la misma situación que si la acción hubiera sido
ejecutada por el deudor mismo. Esto le beneficia por un lado y le perjudica por otro.
Le beneficia en cuanto puede oponer al tercero las mismas excepciones que podría
oponer al deudor; le perjudica en cuanto no puede oponer al tercero las excepciones
personal que tendría contra él.
3. Efectos por lo que respecta al propio deudor. Este no pierde, por el hecho de que un
tercero acreedor intente ejercitar un derecho suyo, la disponibilidad sobre el mismo,
con tal, claro esta, que no obre fraudulentamente; de ello se infiere que no obstante la
persecución del tercero, el deudor puede perfectamente transigir con el demandado.
La consecuencia ciertamente es injusta; pero la técnica de la subrogatoria no autoriza
otra cosa, ya que no hay aprovechamiento del derecho del deudor sino simplemente
del ejercicio del mismo. Solamente cuando se embarguen seguidamente los bienes
habrá paralización de la actividad de aquel.
4. Efectos por lo que respecta a los otros acreedores distintos del que ejercita la acción.
El beneficio obtenido por la acción subrogatoria una obtenidos los beneficios del
ejercicio del derecho del deudor para el resto a integrar el patrimonio de este y por
ende los demás acreedores pueden dirigirse contra él.
ACCION DE SIMULACIÓN
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Simulación: Ferrara “Declaración de un contenido de voluntad real, emitida conscientemente


y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio
jurídico que no existe o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo.

RETENCION
Aquella facultad que la ley otorga en ciertos casos al acreedor para mantener en su poder un
bien propiedad del deudor, negándose a entregarlo en tanto su crédito no sea cubierto por
este.

48. EFECTOS DE OBLIGACIONES TRASLATIVAS A TITULO ONEROSO.

SANEAMIENTO POR EVICCIÓN


Tendrá lugar la evicción cuándo se prive al adquirente por sentencia firme en virtud de un
derecho anterior a la enajenación, de todo o parte de la cosa adquirida.
SEANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS.
El enajenante está obligado al saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa
enajenada que la hagan impropia o inútil para uso a que se la destina, o que disminuya este
uso de tal modo que, de haberlos conocido el adquirente, no hubiera aceptado la cosa o el
precio convenido.

49.CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO
Es la plena y absoluta realización en la vida de lo convenido por las partes al contraer la
obligación. El cumplimiento dependerá en su configuración material de la naturaleza de la
obligación, según consista ésta en un dar, hacer o no hacer. La esencia propia del
cumplimiento consiste en una actitud. El deudor debe realizar el acto principal en que
consista la obligación. Este acto principal se realice según el tenor de la obligación, en el
tiempo, lugar y modo convenidos.

PAGO
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La palabra pago tiene en el lenguaje vulgar una acepción más restringida que en la ley, ya
que hace referencia sólo al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias y en la ley, con
sentido técnico de cumplimiento efectivo de la obligación, de cualquier clase que sea.
“Es el total cumplimiento de la prestación, llevado a cabo por el deudor con el ánimo de
extinguir el vinculo obligatorio”
Cumplimiento de la prestación / obligación (que puede dinerario o una actitud).
También puede venir un tercero que paga o cumple con la obligación, entonces se produce
un cambio, el tercero va a ocupar el lugar del acreedor, va a asumir las garantías y derechos
que tenía el antiguo acreedor. El tercero asume los derechos y acciones del antiguo
acreedor hasta el monto de la cantidad efectivamente pagada. Esta institución de la
subrogación, todas las legislaciones provenientes del derecho Romano, lo tratan dentro del
pago. Lo que da origen a la sustitución del tercero por el acreedor que es precisamente el
pago.

NATURALEZA
Se discute mucho en la doctrina el problema de si el pago es sólo un hecho o tiene más bien
el carácter de negocio jurídico. Los tratadistas apuntan la solución ecléctica de estimar el
pago en ocasiones es un simple hecho y en otras reviste el carácter de negocio. Lo primero
sucederá cuando se trate, por ejemplo de una prestación de servicios, ya que con la mera
actuación del obligado se produce el cumplimiento de la obligación. Lo segundo tendrá lugar
el pago sólo puede tener realidad a través de un negocio jurídico (como por ejemplo, la
transmisión de una cosa, de un derecho real, etc.), que presupone la capacidad negocial y
la voluntad de extinguir la obligación.

EFECTOS
Son provocar la extinción del vinculo obligatorio, así como los accesorios del mismo.

IMPUTACIÓN DE PAGO
Forma especial de realizarse éste, por virtud del cual, en defecto de convenio entre las
partes, se determina la deuda a que ha de aplicarse la prestación de pago realizada por el
deudor, cuando entre éste y su acreedor existen varios créditos de la misma naturaleza.
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FORMAS ESPECIALES DE PAGO


CONSIGNACIÓN
Es el depósito que en forma legal hace el deudor de la cosa objeto de la obligación, cuando
el acreedor no quiere o no puede recibirla.
DACION EN PAGO
Es el acto en cuya virtud el deudor entrega voluntariamente una cosa diversa de la
estipulada al acreedor, quien consiente en recibirla.
CESION DE BIENES
La cesión de bienes, requiere un estado de insolvencia, pluralidad de acreedores, y se
extiende a todos los bienes del deudor, concediendo a los acreedores la facultad de vender
los bienes cedidos y hacerse pago con los dividendos obtenidos, además libera al deudor
salvo pacto en contrario de responsabilidad en la cuantía de los bienes cedidos.
PAGO POR SUBROGACIÓN
Es aquella institución por cuya virtud un tercero satisface el pago de una deuda al acreedor,
asumiendo los derechos y acciones que éste tenía contra el deudor.

50. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES


CONCEPTO
Es un acto esencialmente antijurídico que proviene de la conducta culpable del deudor que
no deja que la prestación se lleve a efecto, y que hace que la relación jurídica no se vea
satisfecha tal y como originalmente se convino entre las partes, lo que hace que el Derecho
reaccione contra el deudor.
NATURALEZA
EFECTOS
El incumplimiento de la obligación, no derivado de fuerza mayor o mora del acreedor hace
responsable al deudor de tal manera que a falta de su oportuna y precisa manifestación de
voluntad tendiente a la realización de la prestación se acuda a otros medios que la suplan al
objeto de dar debida satisfacción al interés legitimo del acreedor.

INCUMPLIMIENTO TEMPORAL, DEFECTUOSO O INEXACTO


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El incumplimiento no definitivo de la obligación lleva al estudio de la Mora. Si el deudor


incumple temporal o defectuosamente la prestación debida, es circunstancia, debe constar
fehacientemente, en la forma que la ley determina.
La mora se define como el retraso culpable en el cumplimiento de la obligación, se está
imputando el retraso al deudor.

INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE: DOLO Y CULPA


Dolo: Motivo surgente que da origen al incumplimiento de la obligación debido al propósito
del deudor de no enmarcar su conducta para cumplirla debidamente.
Culpa: Acción u omisión perjudicial a otro, en que se incurre por ignorancia, impericia o
negligencia, pero sin propósito de dañar. Arto. 1242 C.C.

INCUMPLIMIENTO NO IMPUTABLE: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR


Caso fortuito : Es causa de exoneración de la obligación. Se deja de cumplir con la
obligación por algo que está íntimamente ligado a la esencia de la obligación Ej. Tengo que
entregar un caballo y a éste le cae un rayo.
Fuerza Mayor: Son de naturaleza intrínseca, ajenos a la voluntad de las partes. Ej. Me
roban el carro.

GARANTIA DE LA OBLIGACIÓN: CLAUSULA DE INDEMNIZACION, CLAUSULA PENAL,


ARRAS, DERECHO DE RETENCIÓN
Cláusula de indemnización: Tradicionalmente ha sido denominada cláusula penal.
Estipulación que tenia por objeto establecer una indemnización como pena, si el deudor
incumplía la obligación, pena adicional al resarcimiento de los daños.
Cláusula penal. Ver concepto anterior.
Arras. Se denomina así a las cosas y en especial el dinero que se entregan como señal o
garantía de cumplimiento de una obligación.
Derecho de Retención. Aquella facultad que la ley otorga en ciertos casos al acreedor para
mantener en su poder un bien propiedad del deudor, regándose a entregarlo en tanto su
crédito no sea cubierto por este.
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INSUFICIENCIA DEL PATRIMONIO

DAÑOS Y PERJUICIOS
Establecida legalmente la situación de mora, el deudor está obligado a pagar al acreedor los
daños y perjuicios resultantes del retardo, y corren a su cargo todos los riesgos de la cosa.
Los daños que consisten en las perdidas que el acreedor sufre en su patrimonio, y los
perjuicios que son las ganancias licitas que deja de percibir, deben ser consecuencia
inmediata y directa de la contravención ya sea que se hayan causado o que necesariamente
deban causarse.

51. TRANSMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES


CESION DE DERECHOS. CONCEPTO NATURALEZA JURÍDICA. ELEMENTOS.
Es aquella operación por medio de la cuál un tercero sustituye al acreedor pasando a ser el
tercero el titular con derecho pleno, no obstante la obligación en su esencia no cambia.
Elementos:
Personal:
Tercero: Cesionario
Deudor: Cedido.
Acreedor Originario: Cedente.
Real:
En principio pueden ser cedidos todos los derechos que dan origen a una relación
obligatoria, salvo aquellos donde haya pacto expreso entre las partes y no acepte el deudor
o bien los derechos sean intituito persona y donde hay prohibición legal. Articulo 1443 C.C.
Formal:
Como Principio general, se deben llenar los requisitos del negocio jurídico

ASUNCIÓN DE DEUDAS. CONCEPTO. NATURALEZA JURÍDICA. ELEMENTOS.


Sustitución de la persona del deudor por un tercero, la relación obligatoria no cambia.
Operación por la cual un tercero sustituye al deudor primitivo y la obligación no cambia.
Personal:
Tercero:
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Deudor:
Acreedor Originario:
Real:
Formal:

SUBROGACIÓN. CONCEPTO. NATURALEZA JURÍDICA. ELEMENTOS.


Cuando un tercero que paga la obligación asume para si los derechos y acciones que tenían
el acreedor primitivo en relación al deudor.

Naturaleza Jurídica: Lo típico es que por una parte es una forma de pago, y por ende, de
extinción de la obligación; pero por otra supone mantenimiento en el solvens o pagador de
los derechos y acciones que tenía el acreedor primitivo.

52. EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES


COMPENSACIÓN
Se ha definido como el modo automático de extinguirse en la cantidad concurrente, las
obligaciones de aquellas personas que por derecho propio son recíprocamente acreedoras la
una de la otra.

CONFUSIÓN
Modo de extinguir una obligación cuando en una misma persona se reúnen las cualidades de
acreedor y deudor, siempre que tal reunión no se proyecto sobre entidades patrimoniales
autónomas.
NOVACION
Consiste en la sustitución de una obligación preexistente que se extingue, por otra nueva
que se crea.
REMISION
De la misma manera que el titular de un crédito puede transmitir el mismo a favor de un
tercero, puede también disponer de él en beneficio del deudor, liberándolo del vinculo
obligatorio.
PRESCRIPCIÓN
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También prescripción extintiva. El transcurso del tiempo es una circunstancia que produce
diversos y determinantes efectos jurídicos. Puede ejercitarse como acción o como excepción.
Se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales, por el
transcurso de cinco años contados desde que la obligación pudo exigirse.

OTRAS CAUSAS DE EXTINCION

53. EL NEGOCIO JURÍDICO


HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS
Hechos: Cambio en la naturaleza, sin la intervención del hombre y sin consecuencias
jurídicas.
Hecho Jurídico: Cambio en la naturaleza, sin la intervención del hombre y con
consecuencias jurídicas.
Acto: Cambio en la naturaleza con intervención del hombre pero sin consecuencias jurídicas.
Acto Jurídico: Es todo cambio en el mundo sensorial, determinado por la voluntad de un
hombre que produce efectos jurídicos.

CLASIFICACION DE LOS ACTOS JURÍDICOS


a. Actos Jurídicos Unilaterales
b. Actos Jurídicos Bilaterales
c. Actos Jurídicos Público
d. Actos Jurídicos Privado

CONCEPTO Y DEFINICIONES DEL NEGOCIO JURÍDICO


Manuel Albaladejo: Es un acto jurídico (genero próximo) constituido por la declaración de
voluntad privada -> pero puede estar compuesto por más declaraciones de voluntad y por
otros elementos <- acto que el derecho tutela reconociéndolo como base (fundamento) para
la producción de efectos que dicho derecho ordena tengan lugar en congruencia con lo que a
tenor de la declaración se puede calificar de querido (deseado, efectos ex voluntate,
diferencia especifica).
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Acto voluntario y lícito realizado de conformidad con una norma jurídica que tenga por
finalidad directa y específica, crear, conservar, modificar, transferir o extinguir derechos y
obligaciones dentro de la esfera del derecho privado.
Declaración o declaraciones de voluntad privada, encaminados a producir un fin práctico
jurídico, a las que el ordenamiento jurídico, bien por si solo o en unión de otros requisitos,
reconoce como base para producir determinadas consecuencias jurídicas (Espín Canovas)
Acto integrado por una o varias declaraciones de voluntad privada, dirigidas a la producción
de un determinado efecto jurídico y a las que el Derecho Objetivo reconoce como base del
mismo, cumplidos los requisitos y dentro de los límites que el propio ordenamiento establece
(Castán Tobeñas)
N.J. Actos que se fundamentan en la declaración de JURÍDICO que van a crear modificar o
extinguir una relación jurídica como consecuencia de esa declaración.

CARACTERÍSTICAS DEL NEGOCIO JURÍDICO


 Es un acto jurídico, una conducta humana
 Ese acto consiste en una declaración o varias declaraciones de voluntad (es una
voluntad declarada, exteriorizada, no interna: puede ser solo una declaración,
testamento, o varias, un contrato; es una voluntad privada
 La declaración de voluntad está encaminada a producir un efecto jurídico;
 Ese efecto está protegido o reconocido por la ley, por el Derecho

55. EL NEGOCIO JURÍDICO Y SU APLICACIÓN EN EL DERECHO


DERECHO DE FAMILIA
El negocio jurídico se encuentra en todas las relaciones, actos que realiza el hombre,
por el hecho de ser una declaración de voluntad, que tiene por fin inmediato
establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir,
conservar o eliminar derechos.

Ejemplos.
Matrimonio
Derecho de alimentos
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DERECHO SUCESORIO
Ejemplo.
Testamento
DERECHOS REALES
Ejemplo.
Derechos reales de garantía. (Hipoteca)
DERECHOS DE OBLIGACIONES
Ejemplo:
Constituidos en obligaciones de hacer, no hacer, dar y no dar.
56. CLASIFICACION DEL NEGOCIO JURÍDICO
UNILATERALES Y BILATERALES
Unilaterales: Cuando se constituye una declaración de voluntad.
Bilaterales: Cuando lo constituyen dos o más declaraciones de voluntad dando nacimiento al
negocio jurídico.
PERSONALES Y PATRIMONIALES
Personales. El que se celebra teniendo en cuenta la calidad, profesión, oficio o arte del otro
contratante.
Patrimoniales: Además del consentimiento, precisan la entrega de la cosa por una de las
partes a la otra.

DE DISPOSICIÓN
Los que tienen por objeto, el uso o el goce.
DE ATRIBUCIÓN
Los que tienen por objeto la prestación de servicios.
TRASLATIVOS Y DE ADMINISTRACIÓN
Traslativos: Los que transmiten el dominio.
De Administración. Los que la prestación se realiza de manera repetida, en fechas
establecidas de antemano.
MORTIS CAUSA Y ENTRE VIVOS
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Mortis Causa: Considerando al matrimonio como contrato podemos decir que en relación a
esta clase de entrecruce de voluntades encontramos el matrimonio en artículo de muerte,
claramente establecido en el artículo 105 C.C.
Entre vivos Los mas empleados en el desenvolvimiento cotidiano del ser humano.

CONMUTATIVOS Y ALEATORIOS
Dentro de los onerosos se encuentra esta clasificación la cual se puede definir:
Onerosos Conmutativos: Se da cuando las prestación que se deben las partes son ciertas
de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la perdida que este les
cause.
Onerosos Aleatorio: Cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que
determina la ganancia o perdida desde el momento en que el acontecimiento se realice.

CAUSALES Y ABSTRACTOS
Causales: Contienen no solo la nuda promesa de una prestación sino también el convenio
relativo a la intención jurídica con la que se da y se recibe esa promesa.
Abstractos: Son los que excluyen del contenido de la declaración de voluntad todo lo
referente a las relaciones causales.

GRATUITOS Y ONEROSOS
Gratuitos: Es aquel en que el provecho es solamente para una de las partes.
Onerosos: Es en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos.

57. ELEMENTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO


ELEMENTOS ESENCIALES, NATURALES, ACCIDENTALES
Esenciales: Son los elementos indispensables para que exista el negocio jurídico.
Naturales: Son los elementos nacidos de la índole del contrato. Ej. Saneamiento.
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Accidentales: Son elementos que nacen estrictamente de la voluntad de los particulares y


que si no convienen, no afectan al contrato. Ej. Las condiciones, el plazo.
No son necesarios para que exista el negocio pero por voluntad de las partes se pueden
añadir al negocio.
ELEMENTOS ESENCIALES: CAPACIDAD, VOLUNTAD, OBJETO Y CAUSA
Capacidad: Aptitud para realizar actos, contraer obligaciones y tener derechos.
Voluntad: cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por otros signos inequívocos con
referencia a determinados objetos el querer. Consentimiento. Declaración de voluntad
anteriormente divergente que a través de las negociaciones llegan a un acuerdo en virtud del
cual se extinguía, modificaba y regulaba una relación jurídica.
Objeto: Tiene ciertos requisitos: 1. Que no contrario a la ley. 2. Que sea posible. 3. Que no
sea contrario a las buenas costumbre. 4. Que no sea contrario a la moral.
Causa: Es la razón justificativa de la eficacia jurídica de un acto, determinativa de la
protección que la ley le concede al tutelar para sancionar los derechos y deberes que de él
se derivan.

EL CONSENTIMIENTO. CONCEPTO, ELEMENTOS, OFERTA Y ACEPTACIÓN.


Es el acuerdo de voluntades, la coincidencia de quereres, para que este exista como base
del contrato.
Elementos:
 Dos o más declaraciones de voluntad.
 Expresados en forma consiente y libre.
 Que impliquen acuerdo pleno, total.
 Sin vicios que lo invaliden (amenaza, no consiente).
 Que exista coincidencia entre la voluntad real y la voluntad declarada.
Oferta: Cabanellas, afirma la oferta ofrece a su vez mayor interés jurídico constituye el
consentimiento inicial de uno de los contratantes,
Aceptación: Cabanellas, Manifestación del consentimiento concorde como productor de
efectos jurídicos, constituye el acto de aceptación, que consiste en admitir la proposición
hecha o el encargo conferido.
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Ambos pueden ser a) expresos: cuando se formulen de palabra o por signos equivalentes. Y
b) Tácitos: cuando se infiere en acciones o hechos que permiten presumir que es a la
manifestación de voluntad.

MOMENTO Y LUGAR DE PERFECCIONAMIENTO.


Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la
ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez.
Arto. 1518 C.C.

58. VICIOS DEL CONSENTIMIENTO.


ERROR
El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de
objeto, o sobre cualquier circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de
voluntad.
El error sobre la persona sólo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella
hubiere sido el motivo principal del mismo.
El error de cuenta sólo dará lugar a su corrección.
DOLO
Es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguna de
las partes.
El dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella produce
nulidad si ha sido la causa determinante en el negocio jurídico.
La omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa

VIOLENCIA INTIMIDACIÓN O COACCION.


Debe ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona
razonable y le inspiren el temor de exponer su persona o su honra, a la de su cónyuge o
conviviente de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos, a un mal grave o a la
pérdida considerable de sus bienes.
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Si se trata de otras personas, el juez podrá declara la nulidad según las circunstancias. Para
calificar la violencia o intimidación debe atenderse ala edad, al sexo, a la condición de la
persona y demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad.

59. FORMAS DE MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD


DECLARACIÓN EXPRESA
O también positiva, cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por otros signos
inequívocos con referencia a determinados objetos.-

DECLARACIÓN TACITA
Cuando se manifiesta mediante actos por los cuales se puede conocer con certidumbre la
existencia de la voluntad en los casos en que no se exige una expresión positiva o cuando
no haya protesta o declaración expresa contraria.
DECLARACIÓN PRESUNTA
Cuando por presunción de la ley se disponga expresamente, esta.

EL SILENCIO
El silencio no se considerará como manifestación tácita de voluntad sino en los casos en que
existe, para la parte a quien afecta, la obligación de explicarse.

60. VICIOS DE LA DECLARACIÓN DE VOLUNTAD


TEORIAS
DECLARACIÓN DE VOLUNTAD IOCANDI CAUSA
RESERVA MENTAL
Se hace para inducir a error a quien va dirigida la declaración.
SIMULACIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA. ACCION DECLARATIVA DE SIMULACIÓN.
Simulación: Ferrara “Declaración de un contenido de voluntad real, emitida conscientemente
y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio
jurídico que no existe o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo.
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Absoluta: Es la simulación en la existencia del negocio. Tiene lugar cuando los interesados,
se ponen de acuerdo para engañar a los demás realizando aparentemente que en realidad
no quieren.

Relativa: Cuando las partes encubren con su acto otro distinto, querido realmente por ellas.
El negocio simulado produce la falsa creencia de un estado no real y negocio disimulado,
oculta el conocimiento de un acto existente.
Acción Declarativa de Simulación: Acción de Nulidad ( Arto. 1257 al 1268 C.C)

61. EL OBJETO DEL NEGOCIO JURÍDICO. LA CAUSA DEL NEGOCIO JURÍDICO,


POSICIÓN EN EL CODIGO CIVIL
El objeto del negocio jurídico.
Debe reunir los siguientes requisitos:
a. Debe ser posible
b. No ser contrario a la ley
c. No contrario a las buenas costumbres
d. No contrario a la moral.
La Causa del Negocio jurídico. Es el elemento constitutivo esencial de los contratos y de
cuantos negocios contengan una atribución patrimonial que le confiere significado jurídico.
En sentido técnico, es la razón justificativa de la eficacia jurídica de un acto.
Es el fin del acto objetivo. Se considera a la causa como función o fin economico-social
estimando que no solo debe aplicarse en esta doctrina área de los negocios contractuales.
Posición del Código Civil. Al igual que el código Alemán y Suizo, prescinde des esta doctrina
como elemento autónomo de los contratos, solamente dice De Buen la mantienen en el
sentido de considerar necesaria una justa causa para todo enriquecimiento y quien se
enrique sin causa tiene la obligación de repetir lo obtenido. Arto. 1616 C.C.

62. VICIOS DEL NEGOCIO JURÍDICO O INEFICACIA.


Ineficacia es la carencia de efectos normales en un negocio jurídico. Falta de eficacia y
actividad. Sinónimos invalidez e inexistencia. Un negocio Jurídico será ineficaz cuando no
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surta efectos característicos, sin que esta falta haya de obedecer a causas determinadas.
Tiene las siguientes modalidades:
II) Por la naturaleza de la causa:
a) Por virtud de la ley
1. Nulidad absoluta (inexistencia)
2. Nulidad relativa (anulabilidad)
3. Rescisión Judicial
4. Resolución
5. Revocación por fraude a acreedores (Acción revocatoria)
6. Revisión
b) Por voluntad de las partes
1. Rescisión voluntaria o consensual
2. Revocación unilateral
III) Por sus efectos
a. Temporal
- contratos sometidos a condiciones de derecho.
b. Definitiva
-Todas las contenidas en las clasificaciones anterior y posterior a
esta clasificación.
IV) Por el momento en el que se tipifica la causa
a. Inicial (causas originarias)
 Nulidad Absoluta
1. Simulación absoluta
2. Falta de alguno de los elementos esenciales o
constitutivos
3. Objeto o causas contrarias al orden público o a
las leyes prohibitivas.

 Nulidad Relativa (anulabilidad)


1. Incapacidad relativa
2. Vicios del consentimiento
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3. Simulación Relativa
 Rescisión
1. Voluntaria o consensual
2. Fortuita o forzosa
3. Judicial
 Revocación
1. Unilateral
2. Por fraude de acreedores (Acción revocatoria)

63. CASOS DE INEFICACIA DEL NEGOCIO JURIDICO


POR VIRTUD DE LA LEY
Nulidad absoluta (inexistencia)
Nulidad relativa (anulabilidad)

NULIDAD ABSOLUTA. NULIDAD RELATIVA O ANULABILIDAD


Inexistencia. Es la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente
y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio
jurídico que no existe o es distinto de aquel que se ha llevado a cabo.
Anulabilidad. Cuando un negocio jurídico aun produciendo sus efectos propios, estos pueden
cesar en virtud de acción judicial ejercitada por quien alega la existencia de vicios o defectos
en su constitución.

RESCISION FORZOSA O JUDICIAL


Forzosa. Ocurre unas veces porque por circunstancia fortuitas el cumplimiento de la
obligación se torno imposible y otra porque la imposibilidad deviene de causas ajenas a la
voluntad del obligado
Judicial. Precisa de un motivo especifico previsto en la ley.

REVOCACION JUDICIAL POR FRAUDE O PERJUICIO DE ACREEDORES


También Acción revocatoria o pauliana. Es la que comprende a los acreedores para pedir la
revocación de todos los actos dolosos o fraudulentos realizados por el deudor en perjuicio de
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sus derechos. Persigue restituir el patrimonio del deudor a la situación que tenia antes de la
consecución de los actos fraudulentos.

POR VOLUNTAD DE LAS PARTES


Pueden revocarse los contratos validamente celebrados, pendientes de cumplimiento por
mutuo consentimiento.

RESOLUCION EXPRESA
Esta opera de pleno derecho, es decir que extingue (resuelve) el negocio o contrato sin
necesidad de declaración judicial.

RESOLUCION TACITA
Esta la presume la ley en los contratos bilaterales y esta constituida por el incumplimiento de
uno de los contratantes en lo que de la obligación le concierne, en cuya circunstancia el otro
(que haya cumplido su parte o garantizado el cumplimiento) puede demandar para que el
contrato se disuelva, o quede sin efecto por resolución.

RESCISION POR MUTUO CONSENTIMIENTO


Por mutuo disenso. Los contratos validamente celebrados, pendientes de cumplimiento,
pueden rescindirse por acuerdo o mutuo consentimiento.

REVOCACION UNILATERAL Y POR CAUSAL DETERMINADA


Revocación unilateral: Quien en el negocio o contrato otorgo, entrego o autorizo algo al otro
contratante.

REVISION POR LESION SOBREVINIENTE. TEORIA DE LA IMPREVISION.


Cuando las condiciones bajo las cuales fuere contraída la obligación cambiaren de manera
notable e hicieren su cumplimiento demasiado oneroso, se pedirá su revisión.
Arto. 1330 C.C.

65.- La Promesa.
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Ramón Sánchez Medal, señala que por el contrato de promesa se crea un estado de
derecho preliminar para la celebración de otro contrato; por su parte Manuel Albaladejo
indica que se trata de un precontrato, por el que las partes se comprometen a celebrar en el
futuro otro contrato que actualmente no pueden o no quieren celebrar.
El contrato de Promesa se trata de un contrato preliminar o preparatorio, cuya función y fin
en la celebración en el futuro de otro contrato diferente entre las mismas partes o sus
cesionarios. Es decir, que del contrato de promesa nace una verdadera y real relación
contractual, que tiene existencia y que genera derechos y obligaciones para las partes.
El objeto y fin del contrato de promesa, es la celebración en el futuro de un nuevo contrato, ,
de naturaleza diferente. En nuestra legislación, el contrato futuro puede ser de cualquier
clase, a diferencia que ocurre en otros países, donde el único contrato de promesa es el
contrato de promesa de compraventa. En Guatemala, es posible celebrar contratos de
promesa de casi todos los contratos que establece el C.C. El objeto del contrato de promesa
debe ser la celebración de un contrato diferente, pues no se concibe que se celebre un
contrato de promesa que tenga por objeto la celebración de otro contrato de promesa. (arts,
1674, 1676, 1679 y 1683 C.C.)

Características: Accesorio, bilateral o unilateral, consensual, formal, gratuito u oneroso.


El contrato de promesa bilateral es siempre principal, pues subsiste por sí solo, aunque su fin
sea la celebración de un contrato futuro y definitivo (art. 1589).
Es bilateral, pues ambas partes quedan obligadas al cumplimiento del contrato, se obligan
recíprocamente y cada una es responsable hacia la otra en caso de incumplimiento (art.
1587).
Es consensual, pues basta el consentimiento de las partes para que el contrato se
perfeccione y surta efectos, aunque el contrato definitivo sea real (art. 1588).
Formal, porque debe revestir la forma que la ley exige para el contrato principal y debe
otorgarse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad cuando sea de
derechos reales o transferencia de inmuebles (art. 1674, 1680).
Gratuito pues en su concepción más elemental, las prestaciones de las partes se cumplirán
al celebrarse el contrato prometido y será en esa ocasión que se realicen los provechos y
gravámenes recíprocos (art. 1590). Sin embargo, podrpia ser oneroso si se pactan arras o si
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se paga una cantidad a una de las partes para inducirlo a la celebración del contrato
preparatorio.

La promesa unilateral puede ser principal, cuando subsiste por sí sola y constituye en sí
misma el contrato, o accesorio cuando depende de otro contrato, como ocurre con el
arrendamiento con opción de compra (art. 1589 y 1677).

Elementos: Personal, Real y Formal


Personal: Contrato que se celebra entre dos partes, cada una de las cuales debe tener
capacidad para obligarse. Se requiere de ambas partes la capacidad de ejercicio y si una de
las partes fuere incapaz, deberá actuar por medio de su representante Legal.
Objeto: El objeto mediato del contrato de promesa el contrato futuro y el objetivo inmediato
del mismo sería la celebración de dicho contrato futuro. La licitud del objeto del contrato de
promesa se determinará de conformidad con las estipulaciones y pactos del contrato
definitivo que las partes se proponen celebrar. Es esencial que en el contrato de promesa,
se definen en forma completa y detallada todos los elementos esenciales, naturales y
accidentales, condiciones y estipulaciones y normas del contrato futuro, o por lo menos las
bases para determinarlos.
Forma: El C.C. requiere que consten por escrito los contrato que tienen un valor mayor de
Q.300.00 (1575) y que los contratos que deban inscribirse o anotarse en los registros,
cualquiera sea su valor, deberán formalizarse en escritura pública (art. 1576). La parte final
del art. 1674C.C. señala que la promesa de contrato debe otorgarse en la misma forma
requerida para el contrato definitivo y además el art. 1680 del C.C. señala que cuando la
promesa se refiere a la enajenación del inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el
contrato de inscribirse en el Registro de la Propiedad. (Ver Ley del Timbre y papel sellado
especial para protocolo).

Modalidades: El contrato de promesa puede ser unilateral o bilateral (Art. 1675). Será
unilateral si la obligación recae únicamente sobre una de las partes contratantes y bilateral,
si ambas partes se obligan recíprocamente (art. 1587). El contrato de promesa unilateral se
denomina opción y en él, una sola parte puede exigir el cumplimiento del contrato definitivo,
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en tanto que la otra, no tiene derechos y sólo la obligación de otorgar el contrato definitivo,
cuando el beneficiario se lo requiera, sin poder revocar la promesa que ha hecho. La
unilateralidad de la opción tiene referencia únicamente a los derechos que derivan de la
promesa y, po ello, nada impide que el objeto de la promesa pueda ser un contrato bilateral.
La opción requiere para su validez la aceptación expresa del beneficiario y establece una
relación de carácter personal, por lo que el optante o beneficiario no puede ceder sus
derechos en ella, si no ha sido facultado por el promitente (art. 1678).
Efectos: El efecto natural del contrato de promesa es obligar a las partes a la celebración
del contrato definitivo, de modo que al otorgarse el contrato prometido, se cumplen las
obligaciones previstas en el contrato de promesa y este se agota y deja de surtir efectos. La
celebración de un contrato de promesa que se refiera a bienes inmuebles, muebles
identificables o derechos reales sobre éstos, no implica la transferencia de ellos, ni afecta los
derechos del propietario, sino únicamente crea para éste la obligación de celebrar en el
futuro un contrato definitivo previsto, con sus consecuencias naturales en cuanto a tales
bienes y derechos. Sin embargo, la existencia del contrato puede afectar a terceros, si aquél
ha sido anotado en el Registro de la Propiedad. Por lo tanto, si la promesa no se hubiere
inscrito en el Registro, el propietario o titular de tales derechos puede usar, gozar y disponer
de ellos, libremente, durante el plazo de la promesa, con la obligación de advertir al
adquirente de la existencia de la promesa (art. 1805), pero si la promesa se hubiere inscrito,
el propietario tampoco está impedido de usar, gozar, enajenar o gravar la cosa, pero dada la
publicidad registral, las obligaciones que aquél corresponden, derivadas de la promesa,
pasan al adquirente de la cosa o el derecho y es a éstos a quienes el otro contratante o el
optante puede dirigir sus acciones.
En caso de promesa unilateral, únicamente el incumplimiento del promitente produce
responsabilidades, ya que el optante no tiene obligaciones derivadas del contrato preliminar,
y por lo tanto, el no ejercicio de los derechos que le otorga la opción, únicamente resulta en
la extinción del contrato, y en consecuencia, en la liberación del promitente.
El Código Civil regula la promesa y la opción en el mismo articular.

El Mandato.
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Contrato que tiene lugar cuando una persona da a otra el poder, que ésta acepta, para
representarla al efecto de ejecutar en su nombre y por su cuenta un acto jurídico o una serie
de actos de esa naturaleza (Manual Osorio).
Se entiende por mandato, cuando una persona, encomienda a otra la realización de uno o
más actos o negocios” Para Domenico Barbero el mandato es el contrato por el cual una
parte (mandatario), asume la obligación de cumplir actos jurídicos por cuenta de otra
(mandante).

Características:
a) La existencia de un encargo o una encomienda que una persona hace a otra. Dicho
encargo o encomienda puede ser específico, en el sentido de limitarse a la
realización de un acto determinado, cuyas características se identifican en el propio
contrato.
b) Se establece, por el mandato, una situación “preparatoria”, pues dicho contrato tiene
como fin que el mandatario realice y lleve a cabo otros actos y negocios jurídicos por
cuenta del mandante. El fin y objeto del contrato lo constituye la actuación futura del
mandatario, de modo que el mandato es el instrumento jurídico habilitante y esencial,
para que el mandatario pueda entablar relaciones jurídicas con terceros, por cuenta
del mandante. El mandato específico, se asemeja al contrato de promesa, en el
sentido de que ambos son el medio para la realización de un acto o contrato
determinado y futuro; pero se diferencia de aquél pues al celebrarse el contrato
definitivo, el contrato de promesa se consuma o agota normalmente y las relaciones
entre las partes, derivadas del contrato preparatorio, igualmente terminan, en tanto
que el mandato específico, la realización por el mandante del acto o negocio previsto,
no agota, ni extingue la relación contractual entre mandante y mandatario, sino
persiste en tanto se liquidan entre ellos, las consecuencias del acto o negocio
jurídico.
c) El mandatario actúa siempre por cuenta del mandante, de modo que los efectos y
consecuencias económicas y jurídicas de los actos y negocios que aquel realiza, se
reflejan finalmente sobre el patrimonio del mandante. Este es el efecto más especial
y característico del mandato, pues trasciende de las relaciones entre las partes del
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contrato (mandante y mandatario) y se habilita y faculta al mandatario para que


entable y realice relaciones con terceros, en las que él ordinariamente no adquiere
derechos u obligaciones frente a éstos, sino que lo hace para beneficio del mandante,
de modo que resulta una relación jurídica entre el mandante y el tercero.
Del ejercicio del mandato sin representación surgen consecuencias diferentes de las que
produce el mandato con representación. En el mandato sin representación, existe una
relación directa (externa) entre el mandatario y el tercero con quien contrata, que les obliga
personalmente al uno frente al otro y, del ejercicio del mandato también nace una relación
indirecta (interna), que vincula al mandatario ante su mandante y que le obliga a trasladarle
los resultados jurídicos y económicos del acto o contrato realizado y que también obliga al
mandante, a asumir los riesgos y resultados del mismo, manteniendo indemne al mandatario.

Figuras Afines:
1) La gestión de negocios (arts. 1605 al 1615C.C.) en donde una persona,
voluntariamente y sin haber recibido encomienda o mandato de otra, se hace cargo
de sus negocios, en provecho de éste. A diferencia del mandato, la gestión de
negocios es un acto unilateral del gestor, en donde éste actúa velando por los
intereses del principal, pero sin representarlo, ni obligarlo y sin asumir él ante el
tercero, responsabilidades u obligaciones. El acto o negocio realizado por el gestor
únicamente producirá efectos, si el principal o beneficiario lo ratifica expresa o
tácitamente, y en ese caso, la ratificación produce los efectos del mandato expreso y
opera retroactivamente (art. 1611 C.C.)
2) Contrato a favor o a cargo de un tercero (arts. 1530 al 1533) en donde una persona,
sin mandato, ni autorización, contrata con otra y asume personalmente obligaciones a
cargo de un tercero o adquiere derechos para éste. El contratante por o en beneficio
del tercero (el C.C. lo llama “promitente”), no actúa en nombre, ni en representación
de éste, ni ejercer mandato, sino lo hace en su propio nombre y por su propia cuenta,
de modo que si las obligaciones o derechos derivados del acto o contrato no se
realizan o no son cumplidas aquellas por el tercero, el promitente responde
personalmente de los daños y perjuicios irrogados al otro contratante. El contrato a
favor o a cargo de un tercero, no sólo no hay representación, sino tampoco hay
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encargo o encomienda y el cumplimiento de las obligaciones contratadas a cargo del


tercero o la adquisición de derechos por el tercero, tienen, ante el promitente un
efecto extintivo de responsabilidad y no afectan la esfera jurídica del tercero, si éste
no manifiesta su voluntad.
3) La representación legal nace de disposiciones legales, las que también determinan y
fijan las atribuciones o facultades del representante, en tanto que el mandato nace de
un contrato, que se otorga a una persona libremente designada por el mandante,
quien también es libre de determinar las atribuciones (facultades) del mandatario.
4) El contrato de trabajo tiene también semejanzas con el mandato, pues por medio de
aquel se promete por parte del trabajador la prestación de un servicio o la realización
de una obra, bajo la dirección del empleador y a cambio de una retribución (art. 18 C.
De T. ) y en el mandato, el mandatario queda obligado a realizar actos o negocios
que le encarga el mandante y salvo pacto, tiene derecho a una remuneración.

Elementos:
1) Elementos Personales: Por una parte el mandante o poderdante, o sea la persona
que da el encargo o encomienda la realización de actos o negocios, y por la otra el
mandatario o apoderado, que es la persona a quien se hace el encargo o se
encomienda la realización de actos o negocios por cuenta del mandante o
poderdante y quien se obliga a desempeñarlo. Tanto el mandante, como el
mandatario, deben tener capacidad de ejercicio, pues el mandato establece entre
ellos una relación contractual que les otorga derechos y les impone obligaciones
recíprocas, que no podría válidamente celebrarse si alguna de las partes careciere de
capacidad.
2) Consentimiento: para que el mandato exista y produzca efectos jurídicos, se requiere
no sólo la manifestación de voluntad del mandante, al designar su mandatario y
señalarle el encargo que le hace y las facultades que para ello le otorga, sino que
también es esencial la aceptación del mandatario. La aceptación del mandatario
puede constar expresamente, en el propio documento en que se otorga el mandato o
puede ser tácita, de conformidad con lo que establecen los arts. 1252 y 1687 del C.C.
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La aceptación tácita del mandato, resultaría del ejercicio del mismo o de la


realización, por parte del mandatario, de los actos o negocios objeto del mandato.
3) Objeto: El objeto del mandato lo constituyen los actos y negocios jurídicos que el
mandatario queda autorizado a celebrar, por cuenta de su mandante. El art. 1688
dice que pueden ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la
ley no exige intervención personal del interesado y prohíbe expresamente, el
otorgamiento de mandato para testar o donar por causa de muerte y para modificar o
revocar tales disposiciones. Además, tampoco se puede otorgar mandato para actos
personalísimos, tales como el ejercicio de un cargo público, para ejercer el derecho
político de voto, para el ejercicio de la patria potestad o la tutela.
4) Forma: El contrato de mandato es solemne, ya que se requiere como requisito
esencial para su existencia, que se otorgue en escritura pública (art. 1687). Otra
formalidad esencial del mandato, sin la cual no puede surtir efectos, es la inscripción
del mismo en el Registro de Mandatos que se llevan en el Archivo General de
Protocolos y en su caso en el Registro Mercantil (arts. 1704 C.C.; 189 LOJ y 338 C.de
C.)

Modalidades:
a) Onerosidad /Gratuidad: El mandato es oneroso y sólo será gratuito, si así se
conviene por las partes y éste lo acepta expresamente (art. 1698)
b) Revocabilidad: El mandato en Guatemala es esencialmente revocable, aun si
se ha conferido por plazo o para asunto determinado (art. 1699). La
revocación del mandato es el acto unilateral, por el cual el mandante, sin
incurrir en responsabilidad alguna, termina el mandato y rompe el vínculo
contractual con el mandatario. La revocación se sujeta a las siguientes
normas: I) sólo produce efectos desde el momento en que se notifica al
mandatario y a los terceros interesados en el negocio o asunto pendiente (art.
1699, 1718 y 1720); II) La revocación puede ser expresa o tácita. Es
expresa, la que se formaliza en escritura pública y, para que surta efectos,
debe además inscribirse en el Registro de Mandatos. El artículo 1720 del
C.C. establece que si el mandante designa un nuevo mandatario para que se
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encargue del mismo o de los mismo asuntos o negocios, sin expresar que
queda vigente al anterior, ocurre una revocatoria tácita del anterior.
c) Relaciones: Del mandato nacen dos tipos de relaciones: la interna, que
existen entre el mandante y el mandatario y la externa, existente entre el
mandatario y los terceros con quienes se relaciona en ejercicio del mandato.

Características:
Gratuito u Oneroso: será gratuito, únicamente si el mandatario lo ha aceptado
expresamente así, pues existe una presunción legal de onerosidad (art. 1689 C.C.)
Unilateral o Bilateral: Dependiendo de si es gratuito u oneroso, pues en el gratuito, sólo el
mandatrio queda obligado directamente en virtud de la aceptación del mandato y las
obligaciones del mandante son indirecta, pues no consisten en contraprestaciones a favor
del mandatario, sino son consecuencia y efecto natural del ejercicio del mandato. En
cambio, en el mandato oneroso, el mandante está obligado a una contraprestación a favor
del mandatario, de modo que ambas partes se obligan recíprocamente (art. 1587).
Intuito Persona: La calidad personal de las partes y la confianza que existe entre ellas, es
esencia del contrato. Es por ello que las partes no pueden ceder a tercero sus derechos o
transferir sus obligaciones derivadas del mandato (el mandatario no puede substituir el
mandato, si no tiene faculta especial), y que la muerte o incapacidad de cualquiera de las
partes, termina el mandato (arts. 1702,1717 y 1722, 1725 C.C.)
Solemne: Para que surta efectos debe hacerse en escritura pública e inscribirse en el
Registro respectivo.
Preparatorio: Crea relaciones jurídicas entre el mandante y el mandatario, en orden a la
realización por éste de otros actos jurídicos posteriores.
Principal: Es un contrato que subsiste por sí solo, independientemente de que los actos y
negocios jurídicos previsto se realicen o no (art. 1589 C.C.)

Obligaciones del Mandante:


Para que nazcan las obligaciones del mandante, hacia el mandatario, no es necesario que
este haya aceptado expresamente el mandato, pero sí es necesario que el mandatario lo
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haya ejercido y que haya desempeñado, aunque sea parcialmente, el encargo que el
mandante le ha hecho. La obligaciones son:
a) Asumir todos los derechos y responder por todas las obligaciones derivados
de los negocios jurídicos realizados por el mandatario en ejercicio del
mandato (art. 1712 C.C.)
b) Indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya causado
el cumplimiento del mandato (art. 1714 C.C.)
c) Proveer de fondos al mandatario, si éste lo pide, para el cumplimiento del
mandato y, alternativa o adicionalmente, reembolsar los gastos en que el
mandatario incurre en el cumplimiento del mandato, más intereses al tipo
legal, aunque el negocio realizado por el mandatario por cuenta del mandante
no haya tenido éxito, sin culpa del mandatario (art. 1713 C.C.)
d) Retribuir al mandatario, pagándole los honorarios que se hayan convenido, o
a falta de convenio, los que fije el Juez
e) Responder en forma mancomunadamente solidaria entre sí y a favor del
mandatario, en caso fueren varios los mandantes que encargan al mandatario
un negocio común (art. 1716 C.C.)
Obligaciones del Mandatario:
Para que el mandatario quede obligado ante el mandante, es necesario que el mandato haya
sido aceptado, sea expresa o tácitamente, pues en tanto no haya manifestado su aceptación,
no habrá vínculo.
a) Desempeñarlo con toda diligencia y responder ante el mandante por los daños y
perjuicios que le cause el mandatario, en caso de no ejecutar la encomienda (art.
1,705)
b) Obligación de ejercicio personal del mandato (art. 1707 C.C.)
c) Obligación del mandatario, el rendir cuenta a su mandante de todos los actos y
negocios realizados en ejercicio del mandato (art. 1706 C.C.) La obligación de rendir
cuentas al mandante implica también:
c.1) la obligación de mantenerle informado de las actividades realizadas; y
c.2) la obligación de entregar al mandante, cuando éste lo requiera, todos los bienes
suyos que el mandatario tiene en su poder.
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La obligación de rendir cuentas sobrevive la terminación del mandato, por cualquier causa,
de modo que el mandante puede exigírsela a su mandatario o a los herederos de éste, aún
después de que el mandato ha terminado. De conformidad con el art. 1515 del C.C. la
prescripción de la obligación de rendir cuentas y de reclamar o cobrar el saldo, se consuma
por el transcurso de 3 años, plazo que principia a correr: I: desde que termina el mandato en
lo que se refiere a la obligación de rendir cuentas, II: desde que la cuenta ha sido aprobada
por los interesado por el Juez, en sentencia firme, respectivamente (art. 1512). La rendición
de cuentas puede reclamarse judicialmente, por la vía del juicio oral (art. 217 y 218 CPCyM).
d) Obligación de lealtad que se manifiesta de 4 formas: i) no ejercer al mismo tiempo
mandato de persona cuyos intereses están o puedan estar en conflicto (art. 1694); ii)
no renunciar injustificadamente del ejercicio del mandato (art. 1708; iii) no usar para
sí, ni en beneficio de sus parientes, los bienes del mandante, salvo que éste lo
hubiere autorizado expresamente (art. 1710); y iv) no celebrar autocontrato, si no es
con conocimiento y autorización expresa de los mandante (art. 1694)

Clases de Mandatos:
Mandato General: Es aquel que se otorga a fin de que el mandatario atienda todos los
negocios del poderdante y autoriza al mandatario para la administración de los bienes del
mandante. Es el típico poder de administración, por el cual el mandatario queda encargado
de velar por los intereses del mandante y efectuar todos los actos que tiendan a la
preservación, mantenimiento y explotación productiva de tales bienes. (art. 1690 C.C.)

Mandato Especial: Es aquel que se otorga para que el mandatario realice uno o más
negocios determinados en su especie o en su género (art. 1690). En esta clase de mandato,
es el mandante quien detalla y determina las facultades que otorga al mandatario en relación
al asunto o tipo de asunto cuya atención le encarga, de modo que el texto del propio
mandato nos define su amplitud.

Mandato Específico: Llamamos específico al mandato que, como en el caso del mandato
para contraer matrimonio o para donar, tiene un objeto muy bien determinado y que, por la
trascendencia o importancia de éste se limita a ese asunto. (Art. 1692)
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Mandato Judicial: Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales, que por cualquier
razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no
quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerente o directores pueden comparecer por
medio de mandatario judiciales, a cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los
hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus
representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado, para
comparecer a juicio, sino tienen esa profesión (art. 188 LOJ). El art. 190 de la LOJ señala
las facultades de los mandatarios judiciales.

Mandatos Provenientes del Extranjero: Cuando un mandato es proveniente del extranjero,


para que sea admisible y pueda surtir efectos en el territorio de la República de Guatemala,
debe ser legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (art. 37 LOJ). Posterior a los
pases de ley correspondiente debe protocolizarse por Notario hábil e inscribirse en el
Registro de Poderes y su fuere necesario en el Registro Mercantil.

Terminación del Mandato:


El mandato termina, de conformidad con lo que establece el art. 1717 del C.C.
a) por vencimiento del plazo para el que fue otorgado
b) Por concluirse el asunto para el que se dio
c) Por revocación. La revocación del mandato debe formalizarse en escritura pública y
el testimonio de la misma debe inscribirse en el Registro correspondiente, a más de
que el mandante debe notificar la revocación al mandatario y a las personas que
tengan interés en el asunto o negocio (art. 1718 y 1719)
d) Por renuncia del mandatario
e) Por la muerte o interdicción del mandante o del mandatario
f) Por quiebra del mandante o por inhabilitación sobreviniente al mandatario.
g) La disolución de la persona jurídica que hubiere otorgado mandato.

La Sociedad
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Dentro del concepto civil es el contrato por medio del cual dos o más personas se obligan
mutuamente con una prestación de dar o de hacer, con el fin de obtener una utilidad
apreciable en dinero, la que dividirán entre ellos en la proporción de sus respectivos aportes
o de lo que hubieren pactado.

En una definición comercial, la sociedad mercantil es un contrato por el cual dos o más
personas se unen, poniendo en común sus bienes e industria, para practicar actos de
comercio, con ánimo de lucro que pueda corresponder y soportar asimismo las pérdidas en
su caso.

La sociedad Civil
Contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios,
para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. (art. 1728). Alessandri y
Somarriva, dice que la sociedad es el contrato por el que dos o más personas estipulan
poner algo en común, con la mira de repartirse entre sí los beneficios que de ello provengan.
Para Sánchez Medal, es un contrato plurilateral por el que dos o más personas aportan
bienes o servicios para la realización permanente de un fin común lícito y de carácter
preponderantemente económico, que no sea una especulación comercial.
La sociedad civil es una persona jurídica, creada por un contrato, a la que dos o más
personas aportan bienes o servicios, a fin de constituir un patrimonio que se destinará a una
actividad económica lícita, cuyas utilidades se repartirán entre los socios.
Elementos:
1) Personal: un contrato en que participan dos o más personas. Para la validez del
contrato de sociedad se requiere, por lo menos dos contratantes. Los socios deben
tener capacidad de ejercicio, pues el contrato de sociedad requiere de un
consentimiento válido, expresado por las partes que en él intervienen (ver arts. 1736
al 1740 C.C.)
2) Real: El capital, o sea los aportes de bienes o servicios, esfuerzos o recursos, por
parte de los socios, que son el medio material para realizar una actividad económica,
que produzca utilidades o ganancias a repartirse entre los socios. El elemento real
constituye el objeto mediato del contrato. El capital es único y determinado.
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3) Formal. El contrato de sociedad es un contrato solemne y formal, pues el art. 1729


debe formalizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro Civil (art. 438 C.C.)
para que la sociedad aquiera personalidad jurídica. La inscripción registral, no solo
da publicidad al hecho de la constitución de la sociedad, sino que tiene un efecto
constitutivo, al otorgarle la personalidad jurídica. En la misma forma, toda
modificación del contrato de sociedad, sea por ingreso o retiro de socios, aumento o
reducción de capital, cambio de objeto o por cualquier otro motivo, debe formalizarse
en escritura pública e inscribirse donde corresponde.
Si el contrato de sociedad no consta en escritura pública, el contrato será inválido (art. 1577
C-C-) y nos encontramos ante lo que la doctrina denomina “sociedad de hecho”. Si el
contrato, no obstante haberse celebrado en escritura pública, no se inscribió en el Registro
Civil, su resultado será una “sociedad irregular”.
Ver art. 46 del C. De N. = Requisitos que deben contener la escritura de constitución de
sociedad.
Figuras Afines:
1) La sociedad civil es diferente de la sociedad mercantil, tanto por su forma, como por su
objeto.
Por su forma las sociedades constituidas bajo alguna de las formas detalladas en el art. 10
del C. De C., son siempre sociedades mercantiles cualquiera que se su objeto o fines.
Todas las formas mercantiles de sociedad (con excepción de la sociedad colectiva), tienen
caracteres que las hacen inconfundibles con la sociedad civil y así vemos que la existencia
de dos categorías de socios (unos con responsabilidad personal y otros con responsabilidad
limitada) caracteriza a las sociedades en comandita simple y a las sociedades en comandita
por acciones y que la limitación de responsabilidad de los socios, que es una institución
puramente mercantil, tipifica inconfundiblemente a las sociedades de responsabilidad
limitada y a las anónimas.
Las sociedades civiles de las colectivas, tienen rasgos comunes que las hacen muy
similares. El único criterio que existe en nuestra legislación para diferenciarlas, aparta de su
forma, es su objeto, pues las sociedades civiles deben tener un objeto no mercantil. Por ello,
si una sociedad en la que los socios tiene responsabilidad personal, tiene por objeto una
actividad mercantil, será necesariamente colectiva y, por lo tanto, regida por el C. De C., en
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tanto que si la sociedad tiene un objeto no mercantil, puede ser una sociedad civil. Decimos
que esa sociedad, con un objeto no mercantil puede ser una sociedad civil, pues las
sociedades organizadas bajo una de las formas mercantiles, pueden tener un objeto no
mercantil, pero aun si así fuere, siempre son atraídas hacia el régimen de las sociedades
mercantiles.

2) las sociedades civiles se asemejan a las personas jurídicas no lucrativas (arts. 15


C.C.) pues todas tienen un carácter no mercantil, nacen de un negocio jurídico en el
que concurren voluntades y gozan de personalidad jurídica; pero se diferencian
porque unas son lucrativas, y otras no.
3) El contrato de participación, también llamado contrato de negocios en participación,
es una figura jurídica que se asemeja a la sociedad civil, pues implica que un grupo
de personas aportan bienes o servicios, a fin de realizar una actividad económica y
repartirse las ganancias que obtengan. El elemento diferenciador es que la sociedad
civil es un persona jurídica, que tiene un patrimonio propio, en tanto que del contrato
de participación, no nace una persona jurídica 8art. 862 CdeC.) sino una relación
contractual que no trasciende de las partes.

Características:
1) Solemne: (art 1729) debe celebrarse en escritura pública. En efecto, la sociedad que
no se constituye en escritura pública y que se manifiesta públicamente como tal, es
una sociedad de hecho, y los terceros con quienes ha contratado, tienen acción
contra la persona que contrato en nombre de ella, y contra los socios de la misma.
2) Plurilateral: En el contrato de sociedad, las prestaciones de todas las partes son
paralelas. (1744)
3) Oneroso: No sólo se hace evidente por el hecho de que todos los socios deben hacer
aportes a la sociedad, lo que implica la necesidad de una prestación de cada uno de
ellos para poder adquirir la calidad de socio, sino además por el fin económico de
obtener utilidades y repartirlas entre los socios.
4) Principal: subsiste por sí solo y no tiene por objeto el cumplimiento de otra obligación
8art. 1589)
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5) Consensual: Se perfecciona y surte todos sus efectos interparte, cuando se ha


manifestado el consentimiento de ellas en la forma requerida por la ley y el aporte o
realización de las prestaciones de las partes no es requisito para la existencia del
contrato. (ver arts. 1728, 1744 y 1771 C.C.)
6) Conmutativo: Porque las prestaciones de las partes son ciertas desde que se celebra
el contrato, aunque es de reconocer que ninguno de los socios está en capacidad a
preciar inmediatamente el beneficio o pérdida que le cause éste (art. 1591). Por no
tratarse de un contrato bilateral, sinalagmático, sino multilateral y de organización, los
socios tiene certeza de su participación como tales y de sus derechos dentro de la
sociedad y frente a los demás socios, derechos que si bien son cualitativamente
iguales, no necesariamente lo son cuantitativamente.
7) Intuito personae: el elemento personal adquiere importancia relevante y fundamental
y nace de lo que la doctrina llama “affectio societatis” (art. 1760).

Terminación:
Puede rescindirse el contrato de la sociedad parcialmente, o disolverse y extinguirse en su
totalidad: (art. 1766)
Parcialmente: a) Si un socios para sus negocios propios usa del nombre; b) si ejerce
funciones administrativas el socios a quien no corresponde desempeñarlas: c) si el socio
administrador comete fraude en la administración; d) si cualquiera de los socios se ocupa de
sus negocios privados; e) Si se ha ausentado el socio que tiene obligación de prestar
servicios personales a la sociedad. Rescindido parcialmente el contrato, queda el socio
culpable excluido de la sociedad (art. 1767).
Disolución Total: a) por concluirse el plazo de la constitución; b) por la pérdida de más del
50% del capital; c) por quiebra de la sociedad; d) por muerte de uno de los socios; e) por la
interdicción judicial de uno de los socios; f) por quiebra de cualquiera de los socios; g) por
voluntad de uno de ellos.

Derechos y obligaciones de los socios:


Los socios tienen los siguientes derechos:
a) Participar en la toma de decisiones dentro de la sociedad;
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b) Derecho de información y vigilancia, que es correlativo a la obligación de los


administradores de informar a los socios sobre las actividades de la sociedad
y de rendirles cuentas de su administración (1764);
c) Derecho a las utilidades es inherente a la condición de socios y de la esencia
del contrato, pues el fin último de la sociedad (obtener utilidades y repartirlas
entre sus socios) arts. 1782, 1783 y 1784;
d) Derecho de administrar la sociedad, en caso la escritura no contuviere
convenios especiales sobre la administración (arts. 1757 y 1758)
e) Derecho de veto a cualquier transmisión de derechos en la sociedad que un
socios desee hacer a otra personas o a la delegación que un socio
administrados desee hacer a un tercero de sus funciones (art 1760);
f) En las sociedades constituidas por tiempo limitado, los socios tienen derecho
de denunciar el contrato y provocar con ello la conclusión de la sociedad (art.
1768, 1769 y 1774).
Las principales obligaciones son:

a) Efectuar el aporte que se comprometió a realizar, sea de efectivo de bienes o de


industria, entregándolo a la sociedad y respondiendo por el saneamiento 8arts. 1734,
1744 y 1745 y 1746)
b) Obligación de lealtad y fidelidad, que les impide competir con la sociedad,
aprovecharse de ella o de los bienes sociales para beneficio propio, participar en la
discusión y decisión de asuntos en lo que ellos o sus parientes puedan tener interés,
y el incumplimiento de tales obligaciones, es causal de expulsión.
c) Responsabilidad personal ante los acreedores de la sociedad, si los bienes de esta
son insuficientes para cubrir las deudas (art. 1742)

Órganos de la Sociedad

a) Junta de Socios: En el contrato de sociedad civil, debe proveerse a la organización y


funcionamiento de la Junta de Socios, quien debe desempeñar las funciones de los
arts. 1764 y 1776 del C.C. y 46 C. De Notariado.
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b) Organo de Administración: Arts. 46 C. De Notariado 1730 y 1757 C.C.


c) Organo de Representación Art. 16 C.C.

Terminación de la Sociedad:
El contrato de sociedad puede terminar en forma parcial o total. Hay terminación parcial
cuando solamente se destruye uno o algunos vínculos y, dada la multilateralidad del
contrato, subsiste este y se mantiene la persona jurídica y hay terminación total cuando se
extinguen todos los vínculos y muere la persona jurídica.
Art. 1766 Causas de Rescisión del contrato de sociedad
Art. 1768 Causas de Disolución

70.- La compraventa.
Contrato traslativo de dominio, cuyo efecto inmediato es la transferencia del dominio de una
cosa o derecho. (art. 1790).
Manuel Osorio define el contrato de compraventa como: contrato por medio del cual una de
las partes se obligare a transferir a la otra la propiedad ésta se obligare a recibirla y a pagar
por ella determinado precio. Es un contrato consensual, por cuanto se perfecciona por el
consentimiento de las partes respecto a las condiciones del negocio; sinalagmático, porque
exige prestaciones recíprocas, oneroso, desde el momento que requiere por una parte la
entrega de una cosa y por la otra el pago de un precio en dinero, y conmutativo pues las
recíprocas prestaciones han de ser equitativas.

Caracterísiticas: traslativo de dominio, consensual, bilateral, principal, oneroso,


conmutativo,

a) Traslativo de dominio: Su efecto natural y fundamental es transmitir la propiedad de


una cosa al comprador, de allí que cualquier contrato en que se transmita a la otra
parte, derechos reales que no sean la propiedad, no será compraventa pura, sino
alguna modalidad de ella, como cesión de derechos o de créditos.
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b) Consensual: (art. 1791 C.C.) El contrato de compraventa queda perfecto entre las
partes desde el momento en que convienen en la cosa y en el precio, aunque ni la
una ni el otro se hayan entregado. Por lo tanto, existe el contrato entre las partes,
desde que hay consentimiento en la cosa y el precio.
c) Bilateral: Por excelencia bilateral, ya que tanto el comprador, como el vendedor
resultan obligados: uno a entregar la cosa cuya propiedad transmitió al comprador, y
éste a pagar el precio.
d) Principal: porque subsiste por si sólo
e) Oneroso: Se estipulan gravámenes y derechos recíprocos, pues así como el
vendedor tiene la obligación de entregar la cosa en propiedad al comprador, tiene el
derecho de recibir de éste el precio en dinero e igualmente, a la obligación del
comprador de pagar el precio en dinero, está ligado el derecho que él tiene a que se
le transmita la propiedad de la cosa y se le entregue ésta.
f) Conmutativo: Es posible para las partes apreciar inmediatamente el beneficio o la
pérdida que les cusa el contrato, pues las prestaciones son ciertas y determinadas (la
cosa y el precio). Sin embargo habría compraventa aleatoria, si el objeto del contrato
lo es una esperanza incierta, una cosa litigiosa o un derecho hereditario.
g) Sinalagmático Perfecto: Porque se crean obligaciones recíprocas de las partes, de
modo que cada uno es a su vez acreedor y deudor del otro.
h) Solemne: En lo que se refiere a la producción de efectos hacia terceros en caso de
compraventa de inmuebles y de otros bienes sujetos a registro, pues es necesario
que el contrato se formalice en escritura pública y se inscriba en el Registro de la
Propiedad. La falta de formalidades o de inscripción en el Registro no provoca
nulidad, ni la ineficacia total del contrato, pues tiene plena validez entre las partes,
aunque el contrato no produce sus efectos normales (transmisión de dominio, pago
del precio y entrega de la cosa), sino del contrato informal únicamente nace el
derecho de las partes para compelerse recíprocamente a la formalización del contrato
en escritura pública.

Elementos: Personales y Reales


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Personales: El comprador y el Vendedor


Capacidades del Comprador: La capacidad de ejercicio es necesaria para poder
comprar. Por ello, toda persona mayor de edad, puede comprar bienes que estén en el
comercio y el mandato general que otorgue no requiere cláusula o facultad especial para
que su mandatario pueda comprar. (Ver arts. 1,611 C.c. gestión de Negocios, arts. 47 y
163 C. De C. Compra de bienes para sociedad, arts. 47 y 54 C. De C. Facultades
especiales).

Existen incapacidades especiales para la compraventa como: (art. 1793 C.C.) los esposos,
administradores no pueden comprar bienes que administran, auxiliares del juez (depositarios,
interventores), no puede comprar lo que tiene a su cargo, jueces, abogados, funcionarios
judiciales, representantes de las partes (bienes objeto de proceso en que han intervenido),
intermediarios mercantiles y notarios (cosas cuya venta se hace con su intervención),
mandatario los de su mandante (sin consentimiento expreso), albaceas bienes de la
testamentaría; toda venta entre padres e hijos y entre convivientes para efectos fiscales se
reputa como una donación.

Reales: Son: la cosa vendida y el precio de la misma


La cosa: (arts. 1301 y 1538 C.C.) la cosa objeto de un contrato debe ser lícita, presente o
futura, determinada o determinable. Las cosas objeto de compraventa pueden ser además,
corpóreas o incorpóreas, muebles o inmuebles, principales accesorias.

No pueden ser objeto del contrato los derechos de la personalidad, bienes que constituyen
patrimonio familiar, derechos de uso y habitación derechos políticos.

El precio: Si la transmisión de dominio de la cosa no tiene un precio como contraprestación,


estaríamos ante una donación u otro contrato, pero no en presencia de una compraventa.
(art. 1796 C.C.) no hay compraventa si los contratantes no convienen en el precio, o en la
manera de determinarlo. Características: pecunariedad, veracidad, determinación y justo.
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Pacto Comisorio: Es la condición resolutoria tácita. El pacto comisorio en las compraventas


por abonos, permite que se resuelva el contrato por falta de pago de 4 o más mensualidades
en las de inmuebles; en ventas a plazos de muebles por mora en pago de cualquiera de las
amortizaciones.
El pacto comisorio expreso es la condición resolutoria expresa. En inmuebles se permite al
comprador pagar el precio, aún después de vencido el plazo, si el vendedor no la ha
constituido en mora en virtud de requerimiento; en los muebles, el pacto opera
automáticamente sin necesidad de requerimiento. Pero si el comprador ha pagado más de
la mitad del precio procederá la rescisión.

Pacto de Retroventa: Cláusula mediante la cual, el vendedor se reserva el derecho o la


facultad de recuperar la cosa vendida devolviendo al comprador el precio recibido, dentro de
un plazo estipulado.
Clases de Compraventa:
a) Compraventa al gusto = art. 1799
b) Compraventa sobre muestras = art. 1800
c) Compraventa en tránsito = art. 1802
d) Compraventa de cosas futuras = art. 1805
e) Compraventa sobre derechos litigiosos = 1805
f) Compraventa sobre derechos hereditarios = 1806
g) Compraventa sobre muebles = 1807
h) Compraventa sobre inmuebles o derechos reales = 1808
i) Compraventa ad hábeas = 1823
j) Compraventa a plazos = 1829
k) Compraventa con pacto de reserva de dominio = 1834
l) Compraventa con pacto rescisorio = 1844

La compraventa debe cancelar el Impuesto al Valor Agregado. En caso de compraventa


sobre bienes inmuebles, el monto por el cual debe pactarse como base es el monto que
aparece en matricula fiscal.
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72. La permuta.
Manuel Osorio define la permuta como contrato de permutación o trueque, que tiene lugar
cuando uno de los contratantes se obliga a transferir a otro la propiedad de una cosa, a
cambio de que éste le dé la propiedad de otra. Claro es que la cosa da en trueque o
permuta nunca puede ser dinero, porque entonces se estaría frente a un contrato de
compraventa.
Art. 1852 = contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una
cosa, a cambio de la propiedad de otra. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y
comprador de la que recibe a cambio; y cada una es el precio de la otra. El término de cosa,
debe interpretarse en forma amplísima, a modo de incluir no sólo los bienes materiales, sino
también los derechos, de modo que los derechos personales o reales puedan ser objeto de
permuta.

La permuta tiene una regulación especial en el caso de saneamiento, pues el que sufre la
evicción de la cosa recibida o la devuelva por razón de sus vicios, puede reclamar a su
elección, del otro permutante, la restitución de la cosa que dio, si se halla aún en poder del
otro permutante, o el valor de la cosa que se le hubiese dado en cambio, con el pago de
daños y perjuicios (art. 1854 C.C.

Características:
a) traslativa de dominio
b) bilateral
c) oneroso
d) conmutativo

Diferencias con la Compraventa:


Así como la compraventa es un contrato que transmite la propiedad de una cosa a cambio
de dinero, en la permuta existe una transmisión recíproca de cosas de modo que cada una
es el precio de la otra. Por ello, la permuta típica en que se intercambian cosas, es
fácilmente diferenciable de la compraventa. Si embargo, puede ocurrir confusiones en el
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caso de la permuta con saldo (permuta con ribete), cuando el precio de la cosa permutada
se integra de cosas y dinero).

I) Cuando el valor de la cosa es mayor que el representado por el dinero, el


contrato es permuta. El ribete que se paga en efectivo, es menor que el
que tiene la cosa.
II) Cuando el valor de la cosa es menor que el representado por el dinero, la
operación es venta.
III) Cuando el valor de la cosa es igual al representado por el dinero la
operación es compraventa. (art. 1853 C.C.).
Efectos Registrales.
Los efectos registrales de la permuta son iguales a las de la compraventa

Impuestos a Pagar.

73. La donación.
Acto jurídico en virtud del cual una persona llamada donante, transfiere gratuitamente a otra
llamada donatario, el dominio sobre una cosa, y ésta lo acepta. Se trata, pues de un
contrato unilateral, consensual y a título gratuito.
Art. 1855 C.C. la donaci´n entre vivos es una contrato por el cual una persona transfiere a
otra la propiedad de una cosa, a título gratuito.
Para Sánchez Medal el contrato de donación es aquel por el cual una persona, llamada
donante, transmite gratuitamente parte de sus bienes presentes a otra persona, llamada
donatario, debiendo reservarse para si bienes suficientes para su subsistencia y para el
cumplimientos de sus obligaciones.
Caracteres:
a) relación jurídica entre vivos, a diferencia de la donación por causa de muerte (art. 943
C.C.) y de legado, que son liberalidades mortis causa.
b) En toda donación hay gratuidad y espíritu de liberalidad, en el sentido de que una
parte se empobrece, con la intención de enriquecer a la otra.
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c) Hay transmisión de un derecho o de una cosa, reflejo natural del espíritu de


liberalidad y de que por esa transmisión de algo, una parte se empobrece en
beneficio de la otra. (art. 1855).

Características:
a) Gratuito: La gratuidad del contrato de donación no es necesariamente absoluta, pues
aunque el contrato puede imponer una carga al donatario, habrá donación si el valor
de la carga es menor que el de la cosa donada y la donación será exclusivamente por
esa diferencia (arts. 1855 y 1856).
b) Unilateral: El contrato de donación sólo implica prestación por parte del donante,
siendo el donatario una parte pasiva del contrato, que se limita a acepta el contrato y
recibir el bien.
c) Principal: Existe por sí mismo y no requiere de otro contrato para surtir sus efectos.
d) Consensual: No se requiere de la entrega de la cosa para el contrato exista y
tampoco es solemne, n el sentido de que debe formalizarse en escritura pública o con
requisitos especiales, para producir efectos jurídicos. (art. 1862 y 1576 C.C.)
e) Instantáneo: Se agota naturalmente con la entrega de la prestación. No obstante, es
posible constituir una donación de trato sucesivo, como la donación de una renta
vitalicia (art. 2,121 C.C.)
f) De disposición: Mediante este contrato y sin necesidad de tradición, se transfiere el
dominio de una cosa o la titularidad de una derecho al donatario. La transferencia es
inherente a la donación y se realiza por el consentimiento de las partes.
g) Subsidiariedad de las normas de la Compraventa: Excepto por su gratuidad y por el
espíritu de liberalidad que es inherente a la donación, le son aplicables a este
contrato las normas del a compraventa, particularmente en cuanto a la transmisión
del dominio o título, la entrega de la cosa y las modalidades especiales por razón de
la cosa.
Modalidades:
Donación entre vivos y donaciones por causa de muerte: La donación entre vivos es
contractual (art. 1855), mientras que la donación por causa de muerte, deriva de un negocio
jurídico unilateral, que no tiene la calidad de contrato y se asimila a los legados (art. 943
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C.C.). Por lo tanto, a diferencia del contrato de donación que es irrevocable (salvo los casos
del art. 1866), la donación por causa de muerte es esencial y fundamentalmente revocable,
dado su carácter de disposición de última voluntad regida por las normas de los legados y de
los testamentos (arts. 934, 935 y 936 C.c.)
Donaciones gratuitas, onerosas y remuneratorias. Donación gratuita, es aquella en donde el
donante actúa impulsado por un espíritu de liberalidad absoluto y sin esperar, ni requerir
contraprestación alguna del donatario. Es puramente gratuita y unilateral, aquella donación
en que el donatario sólo contrae un deber de gratuidad hacia el donante.
La donación onerosa, es aquella que exige del donatario una prestación cuyo valor debe ser
menor que el del objeto donado (art. 1856 C.C.)
Donación remuneratoria: aquella que se hace a una persona por sus méritos o por los
servicios prestados al donante, siempre que no constituyan deuda exigibles. La causa
subyacente de la donación remuneratoria es el transmitir bienes o derechos al donatario, por
sus cualidades personales o en recompensa por servicios prestados al donante y eso es lo
que ha movido al donante a realizar la donación.
Diferencia existentes entre las donaciones onerosas y remuneratorias:
a) en las onerosas o con carga, el donatario está obligado a realizar o dar algo, en tanto
que en las remuneratorias, no se exige ninguna prestación al donatario;
b) las donaciones onerosas producen efectos hacia el futuro, pues de ellas nace la
obligación del donatario de realizar determinadas prestaciones, en tanto que las
donaciones remuneratorias, se persigue recompensar méritos o servicios ya
prestados, de donde se dice que las donaciones onerosas ven hacia el futuro, en
tanto que las remuneratorias ven hacia el pasado;
c) el donatario de donación onerosa queda obligado a realizar la prestación, en tanto
que el donatario de la donación remuneratoria, no tenía obligación de prestar los
servicios que provocaron la donación.
Donaciones Directas e Indirectas: El contrato de donación es directo cuando el
enriquecimiento del donatario se realiza sin intermediario y en forma abierta. En tanto, que la
donación indirecta es una negocio jurídico indirecto, en donde el enriquecimiento del
donatario se realiza por intermedio de un tercero.
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Donación con Prohibición de Hipotecar o Enajenar: (art. 838 C. C.) permite que en la
donación se imponga al donatario la prohibición de hipotecar el inmueble donado hasta un
plazo de 5 años.

Elementos:
Elementos Personales: El menor de edad puede recibir donaciones y aceptarlas por medio
de su representante legal, pues tiene capacidad de goce (arts. 14 y 1861 C.C.) salvo si la
donación está sujeta a condición o es onerosa, pues el representante legal del menor
requiere autorización judicial para aceptarla. ( ver arts. 264, 266, 265 C.C; arts. 420 y 423
CPCyM)
Los padres no tienen facultad para donar bienes inmuebles de sus hijos y que ni un juez, ni
un notario podría autorizarlos para donar un bien inmueble propiedad del hijo menor.
Los incapaces y ausente pueden recibir y aceptar donaciones, por medio de sus
representantes legales (art. 14 C.C.); los representantes requieren de autorización judicial
para aceptar donaciones onerosas o condionales (art. 1861 C.C.); los representantes no
están facultados para donar bienes del pupilo, art. 336 C.C.) prohíbe expresamente a los
representantes de menores disponer a título gratuito de los bienes del menor o incapacitado.
La personas jurídicas tiene capacidad para aceptar y recibir donaciones, pues es atributo de
su personalidad jurídica el ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar sus
fines (art. 16 C.C.) y el incremento patrimonial siempre apareja la donación provee a la
persona jurídica de medios económicos para cumplir sus objetivos.
No existe inconveniente legal en que el tutor done al pupilo; pero sí existe prohibición para
que el expupilo done bienes al extutor, si antes no han sido aprobadas y canceladas las
cuentas de la tutela (arts. 336 C.C.).
Un mandatario general puede aceptar donaciones hechas a favor de su mandante y, en
nuestra
opinión, no es necesario que el mandatario tenga facultad especial para ello.

Elementos Reales: Art. 1855 C.C. el objeto del contrato de donación es una cosa,
señalando que dicho término podría interpretarse en forma limitativa, impidiendo la donación
de bienes inmateriales y de derechos subjetivos.
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El objeto de la donación debe ser determinado por el donante. La determinación de la cosa


es un asunto tan personal y subjetivo que, tal determinación no puede ser hecha ni siquiera
por el apoderado del donante, ya que en el mandato que se otorgue a éste, deben
identificarse por el donante los bienes que serán objeto de la donación (art 1860 C.C.).
Ver arts. 491 C.C., 1760 C.C., 721, 1863 C.C, 1583, 1252, 1518, 1857, 1523.

Efectos del Contrato:


Efectos Inter. Partes.
En cuanto al donante: El efecto principal es sufrir un empobrecimiento, al transmitir
gratuitamente un bien al donatario. Esto es la esencia de la donación, pues no hay donación,
si no hay un emprobrecimiento voluntario del donante.

En cuanto al donatario: El efecto principal de la donación el donatario es el enriquecimiento


que obtiene en su patrimonio, correlativo al empobrecimiento que sufre el donante.

Revocación: La donación se celebra entre las partes con la intención de que produzca
efectos permanentes, de modo que se transmita al donatario el bien objeto de la misma, en
forma definitiva o cuando de la misma nacen prestaciones periódicas se creen derechos
incuestionables a favor del donatario. En esa forma se materializa el animus donandi, con el
enriquecimiento por parte del donatario y el empobrecimiento del donante. Por ello mismo, la
donación es un contrato que debe ser precedido de profunda meditación por parte del
donante.
Los acreedores del donante, pueden plantear la acción pauliana o revocatoria, en caso de
que por la vía de las donaciones, el deudor reduzca su patrimonio de tal modo que se ponga
en peligro su solvencia y su capacidad de pago de sus obligaciones. La acción pauliana o
revocatoria, como medio de corregir las acciones fraudalentas o las liberalidades excesivas
que, en último término, redundan en perjuicio de los acreedores. ( arts. 1290 y sigs. C.C.)
Causales que dan lugar a la revocación de las donaciones:
a) Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del
donante, su cónyuge, conviviente de hecho, sus ascendientes o descendientes;
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b) Por acusar o denunciar de algún delito al donante, salvo que el delito se hubiere
cometido contra el donatario, su cónyuge
c) Por negarse indebidamente a alimentar al donante que careciere de bienes o si lo
desamparare o abandonare cuando estuviere necesitado de asistencia.
Ver arts. 1866, 1872, 1867, 1869, 1874.

Reducción:
Doctrinariamente la reducción de la donación, es una cusa de determinación total o parcial
de la donación, que tiende a proteger al donante y a sus herederos que tienen derecho a
legítima.
Cuando el donante desmejora de fortuna, permitiéndole recuperar los bienes donados que
fueren suficientes para proporcionarse alimentos (art. 1876). Ver arts. 1875, 1879, 1877,
y1878 C.C.)

Formas de extinción del Contrato:


Si el donatario causa voluntariamente la muerte del donante el contrato se invalida (art. 1868
C.C.),

 El contrato de Donación esta afecto al pago del Impuesto al Valor Agregado


(IVA).

76.- El Mutuo
Manuel Osorio define el contrato de mutuo como el contrato en que una persona entrega a la
otra una cantidad de cosas que ésta última esta autorizada para consumir, con la condición
de devolver en el tiempo convenido, igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad.
Por el contrato de mutuo una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles con el
cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad. (art. 1942 C.C.).
Préstamo: Contrato real que ofrece dos modalidades. En la primera una parte entrega a la
otra una cantidad de cosas que esta última esta autorizada para consumir, obligándose a
devolver, en el tiempo convenido, igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad. Se
llama también mutuo o préstamo de consumo. En la segunda, una de las partes entrega a la
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otra una cosa no fungible, mueble o inmueble para que use de ella y la devuelva en la plazo
estipulado. Se llama asimismo comodato o préstamo de uso. El mutuo puede ser gratuito u
oneroso para el mutuario, en tanto que el comodato es siempre gratuito.

Características: traslativo de uso, goce o disfrute, tracto sucesivo, conmutativo, bilateral,


oneroso.
Consensual: Es el consentimiento de las partes y no la entrega de la cosa lo que da
nacimiento al contrato, aunque la obligación de restitución de una de las partes, no nacerá si
la otra no ha cumplido previamente con la entrega.
Gratuito u Oneroso: (arts. 1946) establece que el mutuo es normalmente oneroso, cuando
dispone que el deudor debe pagar intereses a su acreedor, salvo pacto en contrario y que a
falta de disposición, se aplicará el interés legal.
Contrato Bilateral: Dada la consensualidad del contrato, nacen del mismo obligaciones
principales para ambas partes: el mutuante debe entregar la cosa mutuada al mutuario, en la
forma convenida y por su parte el mutuario queda obligado a restituirla al vencer el plazo del
contrato. Es un contrato de ejecución diferida, pues aunque las obligaciones de una de las
partes pueden cumplirse simultáneamente con la celebración del contrato.
Contrato Real: Se requiere para su perfección la entrega de la cosa (art. 1588). Ver art.
1942 C.C.)
Contrato Unilateral: Del mutuo nacen obligaciones para ambas partes, sino exclusivamente
para el mutuario. El mutuante cumplió con su obligación de entrega cuando se celebró el
contrato, de modo que sobre él ya no recae obligación alguna. Es únicamente el mutuario
quien asume una obligación de restitución, con o sin intereses.

Elementos del Contrato.


Elementos Personales: En el contrato de mutuo siempre hay por lo menos un acreedor
(mutuante) y un deudor (mutuario) y ambas partes deben tener capacidad de ejercicio.
Ver artículos: 264, 332 C.C., 1692, 1693 C.C., 47 y 163 C. De C., 1762, 1785, C.C.

Elemento Real: Únicamente puede ser objeto del contrato de mutuo, el dinero y las cosas
fungibles (art. 1942 C.C.)
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Interés:
Alessandri y Somarriva, señalan que los intereses constituyen la remuneración que el deudor
de dinero u otras cosas ha de satisfacer al acreedor por la privación que para él supone el no
disfrute del capital debido.
En nuestro medio el contrato de mutuo es oneroso y sólo excepcionalmente, cuando se
pacta que no generará intereses, tendrá la calidad de gratuito.

El mutuo tradicional es gratuito y sólo corren intereses cuando así lo pactan las partes
expresamente.
El artículo 1949 establece la prohibición de la capitalización de intereses, excepto las
instituciones bancarias que se sujetarán a lo que sobre el particular establezca la Junta
Monetaria.

76.- El arrendamiento.
Contrato por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el uso o goce
de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra, a pagar por este uso, goce
obra o servicio un precio determinado en dinero. Se llama también de locación y de alquiler.
Es un contrato consensual, sinalagmático y conmutativo.
En el Derecho Romano, no se conocía el arrendamiento, sino que existía el contrato de
locación, con tres modalidades principales, la locación de cosas, la locación de obra, y la
locación de servicios.

Para Borda el contrato de locación es aquel por el cual una persona (locador) se obliga a
entregar el uso y goce de una cosa durante un cierto tiempo a otra (locatario) que a su vez
se obliga a pagar un precio en dinero. Sánchez Medal, dice que por el contrato de
arrendamiento una persona llamada arrendador se obliga a conceder el uso o goce temporal
de una cosa al arrendatario, a cambio de un precio cierto.
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Puig Brutau, es el contrato de tracto sucesivo por el que una de las partes se obliga a
mantener a la otra en el goce o uso de una cosa, durante un tiempo determinado, a cambio
de un precio cierto, generalmente pagado por períodos y en cuantía proporcional a su
duración.
Art. 1880 C.C. el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el
uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un
precio determinado.

Características:
a) Consensual: se perfecciona mediante el simple acuerdo de voluntades en cuanto a
las obligaciones que recíprocamente asumen las partes, el arrendador o arrendante
a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo y el arrendatario, a pagar por ese
uso o goce un precio determinado.
b) Bilateral: del mismo se derivan obligaciones recíprocas para las partes.
c) Conmutativo: Las prestaciones recíprocas de las partes son conocidas y
determinadas desde la celebración del contrato.
d) De tracto sucesivo: Su cumplimiento se prolonga necesariamente a través del
tiempo, lo que origina la realización o existencia de prestaciones de carácter
continuado por cada una de las partes.
e) Principal: existe independientemente y subsiste por sí solo. Pude incluir contrato
accesorios, como la fianza.

Figuras Afines:

a) Compraventa: Contrato de Arrendamiento con opción a compra, el usuario o


arrendatario paga determinada cantidad por un plazo estipulado, al momento de
cancelar la totalidad de la suma pactada, puede optar a la propiedad de la cosa. En
el arrendamiento simple únicamente paga por el uso y goce de la cosa.
b) Depósito: Si bien el depósito transmite al depositario la posesión de la cosa, hay
muy serias y graves diferencias con el arrendatario: i) el depositario no tiene el uso y
goce de la cosa, sino únicamente su guarda y cuidado y tiene prohibición de usarla o
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gozar de ella; ii) el depósito es una contrato real y su existencia requiere de la entrega
de la cosa al depositario, en tanto que el arrendamiento es consensual; iii) el
depósito puede ser gratuito, en tanto que el arrendamiento es típicamente oneroso y
no se concibe un arrendamiento gratuito; iv) en el depósito, oneroso, es el
depositario, quien no tiene la propiedad, sino la guarda de la cosa, quien recibe la
remuneración en tanto en el arrendamiento, la renta la recibe el arrendador (quien
tiene la propiedad y permite el uso y goce de la cosa); y v) dada la conmutatividad del
arrendamiento, las obligaciones y responsabilidades del arrendatario, en cuanto a la
cosa objeto del contrato, son más extensas y rigurosas que las del depositario.
c) Comodato: Tanto el arrendatario, como el comodatario, tienen el uso de la cosa;
pero uno lo tiene en forma gratuita ( comodatario) y el otro, a base de una renta
(arrendatario). Además las diferencias entre estos contratos se notan al observar
que: i) el arrendamiento es un contrato consensual, en tanto que el comodato lo es
real, pues no puede existir dicho contrato si la cosa que es su objeto, no ha sido
entregada al comodatario; ii) el comodato otorga al comodatario un derecho personal,
intransferible, en tanto que el arrendatario puede subarrendar la cosa, salvo pacto en
contrario; y iii) el comodato únicamente otorga el uso de la cosa, en tanto que el
arrendamiento también incluye el goce y disfrute.
d) Usufructo: El usufructo en un derecho real por el cual un persona obtiene el uso y
goce de una cosa, en tanto que el arrendamiento otorga el uso y goce de la cosa,
como efecto de una relación contractual, no real. I) el usufructo puede originarse de o
resultar en un negocio jurídico gratuito u oneroso, en tanto que el arrendamiento
siempre es oneroso y conmutativo; ii) el usufructo puede derivar de un contrato o de
cualquier otro negocio jurídico, incluyendo herencia, donación, etc, en tanto que el
arrendamiento únicamente puede constituirse por contrato; iii) el usufructuario, como
titular de una derecho real, puede ejercer acciones reales, en caso de verse
perturbado el ejercicio de su derecho, en tanto que el arrendatario tiene a su
disposición únicamente acciones personales y de carácter posesorio; iv) el
usufructuario puede libremente disponer de sus derechos y aún dar la cosa objeto del
usufructo en arrendamiento, en tanto que el arrendatario no puede ceder sus
derechos en el contrato, sin contar con el consentimiento del arrendador.
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Elementos:
1) (Formales)Consentimiento: El consentimiento de las partes, no sólo debe
llenar todos los requisitos necesarios para que el negocio jurídico surta sus
efectos normales, sino además debe versar sobre a) la naturaleza del
contrato, b) la cosa objeto del contrato, c) el precio o la renta, d) el tiempo de
duración del contrato y e) el uso para el que se destina la cosa.
2) (Personales)Capacidad: (art. 1881 C.C.) puede dar bienes en arrendamiento,
el propietario que tenga capacidad para contratar, así como el que por ley o
pacto tenga esta facultad respecto de los bienes que administra. ( ver arts.
1690, 1884, 1793, 131, 1882, 716, 748, 1883, 498, 1884 del C.C. y 47 del C.
De C.)
3) (Reales): Por ser el arrendamiento un contrato conmutativo y bilateral, ambas
partes tienen obligación de realizar una prestación. (ver arts. 1880, 1125,
1576, C.C. arts. 30 dto. Ley 153-85 y 32 al 34 del Convenio Centroamericano
para la Protección de la Propiedad Industrial; arts 356 y 358, 363, 1898, 1899,
1929, 1645, 462, 1896, 1885, 1582, 1317 C.C.; 655, 664, 657 C de C.; 1934,
1907, 1538, C.C.).

Obligaciones del Arrendador:

1. Entregar la cosa al arrendatario de forma que este pueda usar y gozar de ella.
2. Conservar la cosa en estado de servir al arrendatario
3. Garantizar dicho uso
4. No mudar la forma de la cosa

Ver Art. 1897, 450, 1320, 1815, 1937, 1429, 1898, 1903, 1930, 1645, 1900, 1912, 1901,
1902, 1907, 1909, 1910, 1648, 1929, 1559, 1911, 1906, 1893, 1583, 1433. CC

Obligaciones del Arrendatario:


1. Recibir la cosa arrendada
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2. Usar y gozar de ella de conformidad con lo convenido de acuerdo con la naturaleza y


el destino normal de la cosa
3. Pagar la renta en el monto, tiempo y forma convenidos
4. Cuidar de la cosa y evitarle daños
5. Devolver la cosa al arrendador al vencimiento del contrato

Ver Art: 1429, 1930, 1904, 1384, 1391, 1330, 1912, 1914. CC

Subarrendamiento:
Del subarrendamiento nace una relación contractual nueva entre el subarrendador y el
subarrendatario, que aunque subordinada el contrato de arrendamiento es diferente de este.
Existen dos contratos, el de arrendamiento como fundamental y el de subarrendamiento que
se apoya y recibe su fuerza de primero, aunque posee substantividad propia, es un contrato
de arrendamiento con todas sus características pero hecho por el arrendatario.

Ver Art: 1589, 1890, 1593, 1598. CC

Cesión de Derechos:
El arrendatario no puede ceder el contrato sin expreso conocimiento del arrendador.
Ver Art. 1890

Mejoras:
Barbero define las mejoras como las obras del arrendatario, que sin asumir una fisonomía
individual, confieren a la cosa un aumento de valor. Art. 1915. CC Autoriza al arrendatario a
realizar en la cosa arrendada, las mejorar que quiera gozar durante el arrendamiento y que
no alteren la forma de la cosa.

Clases de Mejoras:
Necesarias: Arts. 1901, 1902, 1915 CC
Mejoras Útiles y de Recreo: Tienden a aumentar el valor de la cosa y acrecientan, facilitan o
hacen más útil bella o cómoda la cosa arrendada
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Mejoras no Abonables: Serán las que realizar el arrendatario sin que exista pacto expreso o
tácito de abono de mejoras, o porque el contrato de arrendamiento terminó por vencimiento
de su plazo o por motivos imputables al arrendatario (Art. 1921, 1924 CC)
Mejoras Abonables: (Art. 1917, 1918, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927 CC)

Terminación:
Ver Art. 1928, 1929, 1930, 1939, 1940 CC

77. El comodato
Concepto
Manuel Osorio define el comodato como préstamo de uso, que es un contrato real
consistente en que una parte, el comodante, entrega a la otra, el comodatario, gratuitamente
alguna cosa no fungible, mueble o raíz con facultad de usarla y obligación de devolver la
misma cosa recibida. El contrato se perfecciona con la entrega de la cosa; el comodatario no
puede hacer de ella un uso distinto del pactado en el contrato, y a falta de convención
expresa, de aquel a que está destinada, según su naturaleza o costumbre del país.
El comodato es también conocido doctrinariamente como préstamo de uso mediante el que
una persona entrega a otra, gratuitamente, algún bien mueble no fungible o semoviente, para
que sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin y después lo devuelve. (Art. 1997, 454 CC)

Características
a) Contrato Real: Para que pueda hablarse de un verdadero contrato de comodato, es
esencial que además de haber convenido las partes en los elementos fundamentales
y accesorios del contrato, el comodatario halla recibido una cosa mueble no fungible
o un semoviente y en tanto la entrega no se realiza, no existe el contrato (Art. 1588
CC)
b) Gratuidad: Es la esencia del comodato, que el comodatario no asume, ni puede
asumir obligación o contraprestación alguna a favor del comodante para el uso de la
cosa.
c) Tranfiere el uso temporal: El comodato unicamente traslada el uso de la cosa al
comodatario, para que se sirva de ella, para un fin determinado y por cierto tiempo.
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El comodante retiene el derecho de propiedad sobre la cosa y el comodatario solo


obtiene la facultad de servirse de ella, por lo que no tiene el disfrute ni se beneficie
con los frutos y productos que ella genere, lo cual es útil para diferenciar el comodato
del arrendamiento.
d) En un contrato Intuito Persona: Las cualidades personales del comodatario son
fundamentales para la celebración del contrato y el error en la persona provoca la
anulabilidad del contrato. (Art. 1259 CC).
e) Unilateral o Bilateral Imperfecto: La obligación recae solamente sobre una de las
partes contratantes (Art. 1587 CC). En efecto el comodante cumplió su obligación,
solo quedan obligaciones a cargo del comodatario.
Es bilateral imperfecto, pues las prestaciones a cargo del comodatario no son
inmediatas, sino diferidas y eventuales.
f) Principal: Subsiste independientemente de cualquier otro y tiene existencia propia.

Elementos:
Elementos Personales: Art. 1958, 1693 CC. (Comodante, Comodatario)
Elementos Reales: El objeto del comodato deben ser cosas muebles no fungibles o
semovientes. (Arts. 454, 455, 1957 CC.)
Elementos Formales: Art. 1574 al 1578 CC.
Plazo y Destino: Art. 1457, señala dos elementos esenciales del mismo, uno su
temporalidad, y otro el fin del contrato.

Comodante:
La principal obligación del comodante es la entrega de la cosa al comodatario, antes de la
celebración del contrato o simultáneamente con ella. (Art. 1810, 1450 CC).
Asimismo el comodante, asume la obligación de no obstaculizar o impedir el uso de la cosa
al comodatario (obligación de no hacer). El comodante debe pagar los gastos extraordinarios
e indispensables que hubiere hecho el comodatario para la conservación de la cosa ( art.
1962). El comodante asume los riesgos de la cosa: (Principio res perito domino) es el
comodante quien asume la pérdida, si la cosa es destruida o dañada por actos no imputables
al comodatario (art. 1965 C.C.).
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Entre los derechos del comodante está la restitución de la cosa (art. 1957, 1960, 1968,
1970), tiene derecho al reembolso de responsabilidades civiles causadas por el comodatario.

Comodatario:
El comodatario tiene el derecho de uso de la cosa (art. 1964)
El comodatario tiene la obligación de cuidar la cosa, emplear la cosa e el uso señalado por
us naturaleza o por el pacto; siendo responsable de su pérdida o deterioro proveniente del
abuso, aun por caso fortuito, hacer los gastos ordinarios que exija la cosa mientras dure el
comodato, devolver la cosa en el término estipulado o después del uso determinado en el
contrato, sin más deterioro que el proveniente del uso ordinario de ella.

Terminación:
Art. 1963 y 1964 C.C. La doctrina señala, además de las causales generales de terminación
de los contratos (nulidad, resolución, etc), otras causas de resolución del comodato, como
serían la destrucción o pérdida de la cosa y la muerte del comodatario.

78.- El depósito.
Concepto: Contrato en virtud del cual una persona (depositario) reciba de otra
(depositante) una cosa, con la obligación de conservarla y restituirla. El contrato de depósito
es real, pues se perfecciona mediante la entrega de la cosa; unilateral, en cuanto de él
surgen obligaciones sólo para el depositario, salvo los casos excepcionales de depósito
oneroso, que algunas legislaciones, no reconocen.
Art. 1974 = Por el contrato de depósito, una persona recibe de otra alguna cosa para su
guarda y conservación, con la obligación de devolverla cuando la pida al depositante o la
persona a cuyo favor se hizo o cuando la ordene el juez.
Sánchez Medal define el contrato de depósito como el contrato por el que el depositario se
obliga hacia el depositante a recibir una cosa mueble o inmueble que aquél lo confía y a
guardarla para restituirla individualmente cuando la pida el depositante.

Características:
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Contrato Real: Art. 1974, para que se perfecciones el contrato de depósito, es necesario que
una persona haya recibido de otra una cosa para su custodia, guarda y retribución, por lo
que se concluye que el depósito es un contrato real que se perfecciona con la entrega de la
cosa (art. 1588 C.C.)
(ver arts. 1810 y 1975 C.C.)

Contrato Oneroso: El depositario tiene derecho a exigir remuneración por el depósito, salvo
pacto en contrario (art. 1977 C.C.). En esa virtud, el depósito es normalmente un contrato
oneroso, aunque excepcionalmente, existiendo pacto expreso entre las partes, puede serlo
gratuito.
La onerosidad ordinaria del depósito es consecuencia de la mercantilización del Derecho
Civil y del hecho de que cada vez son menos comunes los depósitos civiles y se utilizan con
mayor frecuencia los depósitos mercantiles que son fundamentalmente onerosos.

Contrato Bilateral: Dado que el depósito es normalmente oneroso y sólo ocasionalmente


gratuito, se esta en presencia de un contrato sustancialmente bilateral y excepcionalmente
unilateral, pues del depósito oneroso derivan prestaciones a cargo de ambas partes. En el
caso del depósito gratuito y dado que el depositante habría ya cumplido con su prestación al
perfeccionarse el contrato, el depósito únicamente genera obligaciones y prestaciones a
cargo del depositario, por lo que deviene unilateral (art. 1587 C.C.).

Contrato Principal o Accesorio: El depósito normalmente existe por sí independiente de otra


relación jurídica entre las partes y, por ello, tiene calidad de contrato principal; pero es
también posible y usual que el contrato de depósito sea accesorio de otro contrato que
tendría la calidad de principal.
Pero además, debe tenerse en cuenta que en muchos casos, sin que exista un verdadero
contrato de depósito, se entregan cosas para su guarda y custodia y quienes las reciben
asumen los derechos y obligaciones de los depositarios. No existe en estos casos un
contrato principal o accesorio de depósito, pero las atribuciones y responsabilidades que a
los depositarios derivan del contrato de depósito, son aplicables a esas personas (guardador,
tutor, albaceas, interventores, etc.).
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Contrato de Confianza: (intuito persona). Tradicionalmente, dada la gratuidad del depósito y


la intransferibilidad de los derechos y obligaciones del depositario, se consideraba que era
un contrato de confianza, pues era impensable que se entregara una cosa a un tercero, para
su guarda, conservación y restitución, si no tenía plena confianza en su honestidad y
madurez.

Contrato de Custodia: He aquí la esencia del contrato, ya que su finalidad es la prestación al


depositante del servicio de custodia por parte del depositario. Ese servicio de custodia
tiende asegurar el depositante la devolución o restitución de la cosa depositada, en el mismo
estado en que la entregó, con sus frutos y accesiones.

Clases de Depósitos
Depósito Voluntario o Contractual: Es el que se origina de la voluntad libre de las partes y
en donde el depositante entrega voluntariamente la cosa al depositario. Es el verdadero
contrato de depósito. El depósito voluntario o contractual se puede presentar de dos formas:
depósito regular y el depósito irregular.
Depósito Regular: Se constituye mediante la entrega de cosas individualizadas y el
depositario únicamente tiene la tenencia, de las cosas, no puede usar, ni disponer de ellas y
está obligado a devolver exactamente las mismas cosas que recibió.
Depósito Irregular: Se caracteriza porque se entregan al depositario dinero o cosas
fungibles no individualizadas, cuya propiedad adquiere el depositario o receptor, quien
asume la obligación de restituir otro tanto de la misma especia y calidad. No es la
fungibilidad de las cosas lo que genera el depósito irregular, sino el hecho de que las mismas
no han sido individualizadas, ya que si las cosas se identifican, estamos frentes a un
depósito regular.

Depósito Necesario: Se presenta en aquellas situaciones de fuerza mayor o caso fortuito


en que una persona se ve forzada a depositar bienes en un tercero. Los casos típicos que
generan el depósito necesario son el incendio, el terremoto, la inundación, etc.
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Depósito Judicial o Secuestro: Es aquel que se crea en virtud de una resolución judicial y
el depositario retiene, custodia y entrega la cosa, de acuerdo con las instrucciones que le da
el juez. (art. 529 CPCyM = el secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de la
cosa de manos del deudor, para ser entregada en depósito a un particular o a una institución
legalmente reconocida.
(ver arts. 1997 y 1998 C.C.)

Depósito en Almacenes Generales: Los almacenes generales de depósito son empresas


privadas, que tiene el carácter de instituciones auxiliares de crédito, constituidas en forma de
sociedad anónima guatemalteca, cuyo objeto es el depósito, la conservación y custodia, el
manejo y la distribución, la compra y venta por cuenta ajena de mercancías o productos de
origen nacional o extranjero y la emisión de títulos valor o títulos de crédito.(ver arts. 585 y
586 C de C).

Depósito Condicionado (escrow): Rodolfo Batiza se refiere a la institución del depósito


condicionado (escrow), por el cual dos persona que tienen intereses opuestos entregan una
cosa al depositario, quien se obliga a la guarda y custodia, con la obligación especial de que
una vez cumplidas las condiciones previstas en el convenio correspondiente, hace entrega a
quien tenga derecho a ello.

Elementos:
Elementos Personales: El contrato de depósito requiere del consentimiento de dos
personas: el depositante y depositario, quienes deben tener capacidad legal y expresar su
voluntad sin vicios.

El depositario debe aceptar expresamente el depósito, mediante el recibo de las cosas, en


calidad de depósito. Los representantes de menores e incapaces pueden dar en depósito
bienes de sus pupilos, sin necesidad de autorización judicial, pues el depósito regular no es
traslativo de dominio, ni normalmente implica riesgo alguno para el propietario, dada la seria
y grave responsabilidad de restituir que pesa sobre el depositario. (arts. 264, 265, 322 C.C.
requieren autorización judicial)
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Elementos Reales: Art. 1974 C.C. se limita a señalar que mediante el depósito una persona
recibe de otra alguna cosa para su guarda y custodia, sin mencionar si esa cosa debe tener
alguna característica o ser de tipo especial. La norma anterior puede ser ampliamente
interpretada en el sentido que: a) la obligación de depositario es devolverla lo que implica
que debe restituir precisamente el mismo bien que fue depositado y ello impide que los
bienes fungibles no puedan ser objeto de depósito regular, a menos que se individualice e
identifiquen; b) dada la finalidad del contrato, también se elimina la posibilidad de depósito de
los bienes incorporales, pues éstos no pueden ser poseídos físicamente y las obligaciones
del depositante no podrían cumplirse correctamente en cuanto a éstos; c) el art. 1999 C.C.,
declara nulo el depósito de dinero constituido en persona no autorizada por la ley, salvo
prueba en contrario.

Obligaciones del depositario


a) obligación de guarda de la cosa (art. 1974 C.C.)
b) la cosa debe tenerse en un lugar adecuado (art. 1978 inc 4 y 1938, 1645, 1423, 1426
C.C.)
c) prohibición de trasladar la cosa fuera del lugar convenido ( art 1993)
d) prohibición de usar la cosa (art. 1978 inc. 1, 1884 C.C.
e) la cosa debe ser guardada y custodiada personalmente por el depositario y no puede
delegar su encargo.
f) Proveer los fondos necesarios para la debida guarda y custodia (art. 1981, 1982
C.C.)
g) Mantenimiento jurídico de la cosa (art. 887 y 1979 C.C.)
h) No registrar las cosas que se hayan depositado en arca, cofre, fardo o paquete,
cerrados o sellados (art. 1978 inc. 2)
i) Obligación de devolución o restitución (art. 1974 C.C.)
j) Dar aviso inmediato al depositante o en su caso al juez, del peligro de pérdida o
deterioro de la cosa depositada y de las medidas que deben adoptarse para evitarlo
(art. 1978 inc. 3 C.C.)
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k) Obligación de indemnizar daños y perjuicios que por su dolo o culpa sufriere el


depositante (art. 1978 inc 4)

Obligaciones del Depositante:


a) pago de remuneración del depositario (art. 1977 C.C.)
b) Reembolso de gastos de guarda y conservación de la cosa (art. 1981 C.C.)
c) Indemnizar los daños y perjuicios que el depósito cause al depositario (art. 1977 C.c.)
d) Correr con el riesgo de la cosa (art. 1983 C.C.)
e) Exonerar del depósito al depositario cuando éste ya no puede guardarlo con
seguridad o sin perjuicio para él (art. 1996 C.C.)

Terminación:
a) Por la entrega de la cosa del depositante, en cuanto éste lo requiere (art. 1994 C.C.)
b) Muerte o incapacidad del depositario (art. 1990 C.C.)
c) El depósito judicial (secuestro) termina por resolución judicial que así lo declare (arts.
1997 y 1998 C.C.)
d) Finalmente, la pérdida de la cosa depositada también termina el depósito, aunque de
ello puede nacer responsabilidad extracontractual del depositario (art. 1983 C.C.),
quien se exoneraría de ella probando que la cosa fue destruida por caso fortuito o
fuerza mayor.

79. Contrato de Obra o Empresa.


Contrato por el cual el contratista se compromete a ejecutar y entregar una obra que le
encarga otra persona, mediante un precio que éste se obliga a pagar. (art. 2000)
Riper señala que el contrato de locación de obra consiste en ejecutar un trabajo para una
persona, sin estar a su servicio y añade que en el contrato de empresa, el empresario realiza
un trabajo determinado mediante una remuneración fijada de acuerdo a la importancia del
trabajo.
Para Mazeaud, el contrato de empresa es el contrato por el cual una persona, el contratista o
locador, se obliga con otro, el dueño o cliente, a ejecutar contra remuneración un trabajo
independiente y sin representación.
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Puig Brutau, define el contrato de ejecución de obras como aquel por el cual una de las
partes, llamada contratista, empresario o artífice, se obliga frente a otra, llamada principal o
comitente, a la producción de un determinado resultado con su actividad independiente, a
cambio de un precio cierto.

Características:
a) Contrato de prestación de servicios: en el sentido de que el empresario debe realizar
la obra y cumplir la obligación asumida en forma personal y sólo en caso de que
estuviere autorizado, puede delegar la ejecución material en un tercero, aunque ello
no le exime de su responsabilidad de supervisar la ejecución de la obra y responder
por la misma.
b) Contrato independiente: El contratista cumple sus obligaciones y realiza la obra con
independencia, pues no está sujeto a la dirección continuada, ni es dependiente del
principal.
c) Bilateral: pues genera obligaciones recíprocas par ambas partes: realizar la obra y
pagar el precio (art 1587 C.C.)
d) Oneroso: pues en el mismo se estipulan gravámenes y provechos que afectan a las
dos partes (art. 1590 C.C.)
e) Conmutativo: pues generalmente las prestaciones que se deben las partes son
determinadas o determinables desde que se celebra el contrato. Pudiera en casos
muy especiales ser aleatorio, si la prestación de una de las partes depende de un
acontecimiento incierto que determine la ganancia o pérdida (art. 1591 C.C.)
f) De tracto sucesivo: pues no es de ejecución instantánea, sino genera la obligación
del contratista a realizar una obra y obtener un resultado que no puede cumplirse en
un solo acto, sino requiere de un plazo.
g) Principal: pues subsiste por sí mismo y su existencia y validez no depende de otro
(art. 1589 C.C.)
h) Intuitu personae: normalmente se celebra en consideración de la habilidad, técnica,
conocimientos o aptitudes personales del contratista, lo que resulta en su
instrasferibilidad y en que el fallecimiento del empresario sea causal de terminación
del contrato (art. 2018 C.C.).
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Elementos:
Elementos Personales: Contratista = quien ejecuta la obra, contratante o comitente o
dueño = quien contrata la ejecución de la obra.
Elementos Reales: el contenido de la obra y el pago de la prestación de la misma.
1) Prestación del Contratista: La prestación y objeto indirecto del contrato, desde
el lado del contratista, es la obra y ésta puede ser mueble o inmueble,
corpórea o incorpórea, material o intelectual, grande o ínfima. El contratista
es responsable por la calidad de los materiales que utilizados en la obra y de
verificar que los que le suministre el propietario sea adecuados y corre con el
riesgo de la obra.
2) Prestación del Comitente: El comisario tiene la obligación de pagar al
contratista un precio por la obra que éste se ha obligado a producir (art. 2001
C.C.)
3) Precio alzado: Las partes establecen al momento de la celebración del
contrato, un precio total, fijo e inalterable (art. 2007 CC)

Diferencias con Otros Contratos:


Contrato de Trabajo:

a) En el contrato de trabajo es esencial la dependencia continuada del trabajador hacia


el patrono y el hecho de que el trabajador actúa también bajo la dirección del patrono
(art. 18 C.de T) en cambio en el contrato de obra, el contratista actúa con
independencia y no sujeto a la dirección inmediata del dueño.
b) En el contrato de trabajo lo que interesa son los servicios del trabajador, en tanto que
en el contrato de obra, lo fundamental es el resultado.
c) En el contrato de trabajo es el patrono quien normalmente provee los instrumentos o
herramientas y los materiales, en tanto que en el contrato de obra ello corresponde
normalmente al contratista.
d) El contratista corre con el riesgo de la obra, en tanto que en el contrato de trabajo, es
el patrono al que corresponde ese riesgo.
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e) El patrono responde ante terceros por los hechos de sus trabajadores (art. 1663 C.C.)
en tanto que en el contrato de obra, es el contratista el que responde por los daños
que la ejecución de la obra pueda causar a terceros (art. 20212 C.C.
f) En el contrato de trabajo la remuneración del trabajador normalmente se ajusta en
relación al tiempo, en tanto que en el contrato de obra, el pago se hace en
consideración al resultado.

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales:

a) La diferencia fundamental entre el contrato de obra y el de prestación de servicios


profesionales, radica en las cualidades personales del contratista, quien en el caso
del contrato de obra normalmente es una persona que tiene habilidades, experiencia,
conocimiento o aptitudes personales en la actividad que es objeto del contrato, en
tanto que en el contrato de servicios profesionales, debe serle una persona con título
facultativo o autorización legal (art. 2,036 C.C.)
b) En el contrato de obra, lo esencial s la obtención e un resultado, de una obra
concluida que el contratista debe entregar al propietario y, en el contrato de servicios
profesionales, lo que interesa no es un resultado, pues el profesional no puede
éticamente garantizarlo (art. 23 C. De Etica)
Obligaciones del Contratista:
a) Ejecutar la obra en la forma debida (art. 2005, 2008, 1671, 1673, 2015, 2016, 2017
C.C.)
b) Responsabilidad y Riesgos por la Realización de la Obra (art. 2001, 2015, 1673,
2009, 2012, 1663, 2016 C.C.)
c) Obligación de Entregar la cosa en el plazo convenido (art. 1428, 1429, 2014, 1398,
1809, 2021, 2022, 2023 C.C.)
Obligaciones del Propietario:
a) Colaboración en la construcción de la obra
b) Pago del Precio (art. 2013, 2021, 2022 C.C.)
c) Obligación de Recibir la Cosa
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Modalidades Especiales:
El uso del sistema de licitación para seleccionar un contratista, es muy común en aquellos
casos en que las cualidades personales de éste, no son fundamentales y, principalmente, en
la ejecución de obra públicas. (art. 2002) regula la obligaciones del propietario en el caso se
invite a varias personas a formular sus ofertas para hacer planos, diseños o presupuestos de
una obra, para escoger así al que parezca mejor, señalándose que el propietario no tiene
obligación de pagar honorarios a todos los que participen, salvo ofrecimiento o convenio en
contrario, y de conformidad con el art. 1636 C.C. quien gane la licitación tiene derecho a ser
recompensado.

Terminación:
a) Separación o Desistimiento del Propietario: (art. 2011 C.C.)
b) Muerte del Contratista (art. 2019 C.C.)
c) Imposibilidad del Contratista (art. 2019)
d) Indeterminación de la obra (art. 2024 C.C.)

80.- Contrato de Servicios Profesionales


Zamora y Valencia define el contrato de servicios profesionales como aquel en virtud del
cual una persona llamada profesional o profesor se obliga a prestar un servicio técnico a
favor de otra llamada cliente, a cambio de un retribución llamada honorario.
El contrato de servicios profesionales se opone al contrato de trabajo, precisamente en la
independencia que, en todo sentido, caracteriza la prestación del profesional. No existe en
el contrato de servicios profesionales una relación de dependencia, ni de sujeción a la
dirección del cliente, sino precisamente una relación contractual civil, entre dos partes
económicamente iguales, en donde el Derecho no tiene que tutelar a una de ellas, ni
establecer garantías mínimas irrenunciables y en donde rige la libre contratación.

Características:
Bilateral: pues ambas partes se obligan recíprocamente. El profesional asume la obligación
de prestar sus servicios y el cliente, la de pagar los honorarios correspondientes (art. 1587
C.C.)
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Consensual: basta el consentimiento de las partes para que el contrato se perfecciones (art.
1588 C.C.). El cumplimiento de las prestaciones de las partes, no es condición de validez o
existencia del contrato, sino el contrato nace y existe por el mero hecho de que cada parte
asuma la obligación de vincularse y cumplir su prestación.
Oneroso: Se estipulan provechos y gravámenes recíprocos o en otras palabras, ambas
partes obtienen provechos de cumplimiento del contrato (art. 1590 C.C.)
Conmutativo: normalmente las prestaciones de las partes son ciertas desde que se celebra
el contrato, de modo que ellas pueden apreciar el beneficio o la pérdida derivada del mismo
(art. 1591 C.C.). Sin embargo, si la remuneración del profesional, mediante convenio
expreso, se sujeta al resultado del asunto pacto de quota litis, el contrato sería aleatorio,
pues la prestación debida al profesional, depende de un acontecimiento incierto.
Intuito personae: El profesional es elegido por el cliente por sus cualidades personales, por
lo cual no puede delegar su cargo y el contrato termina por muerte o incapacidad del
profesional.
De tracto sucesivo: No agota la finalidad que persiguen las partes con su simple celebración,
sino que es un medio para obtener los resultados que en definitiva pretenden las partes y las
obligaciones que genera.
Principal: la existencia y validez del contrato no depende de la existencia o validez de otro
contrato (1589 C.C.).

Elementos:
Elemento Personal: el profesional y el cliente
Elementos Reales: El servicio Profesional, es el trabajo realizado y el Honorario, que es la
remuneración a que el profesional tiene derecho, por la prestación del servicio al cliente. (art.
2027, 2028 C.C.)
Elementos Formales: Es consensual, opuesto a solemne o forma y se rige en
consecuencia, por las normas generales de contratación (art. 1574 a 1578 C.C.)

Terminación
a) Renuncia del Profesional: (art. 2034 C.C.)
b) Derecho de Revocar o Desistir: (art. 2035 CC)
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c) Muerte o Incapacidad del Profesional

81.- Contrato de Fianza.


Contrato por el cual una persona de compromete a responder por las obligaciones de otra
(art. 2100).
Sánchez Medal define la fianza como el contrato por el que una persona, llamada fiadora,
distinta del deudor y del acreedor en una determinada obligación, se obliga con este último a
pagar dicha obligación, en caso de que el primero no lo haga.

Jaime Santos Briz, señala que del contrato de fianza derivan tres consecuencias distintas:
a) el fiador contrae una deuda
b) la fianza crea una obligación autónoma del fiador frente al acreedor, que no implica
que aquél asuma la obligación principal o que coparticipe de ella, aunque si es
obligación dependiente de la principal.
c) La fianza es una contrato entre fiador y acreedor, respecto del que el deudor es un
tercero, es decir, la fianza es válida con carácter abstracto.

Características:
a) Consensual y solemne: el contrato nace del consentimiento de las partes, sin que se
requiera la entrega de cosa alguna; pero no basta que el fiador exprese su voluntad de
asumir la obligación, para que exista el contrato, sino que para su validez, se requiere
que conste por escrito 8arts. 1577, 2100 y 2101 CC).
b) Gratuito u oneroso: el fiador puede estipular con el deudor una remuneración por el
servicio que presta (art. 2100 CC)
c) Unilateral o Bilateral: es unilateral en cuando crea una obligación únicamente para el
fiador, pero también puede ser bilateral si lleva consigo una contraprestación del
acreedor. La unilateralidad del contrato de fianza es evidente si se tiene en cuenta que,
normalmente, de él nacen únicamente obligaciones a cargo del fiador, salvo que por
parte del acreedor se asumieren ante el fiador obligaciones “recíprocas” (art. 1587 CC)
d) Accesorio: su objeto es el cumplimiento de otra obligación (art. 1589 CC)
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e) Subsidiario: la subsidiariedad de la fianza consiste en que, normalmente, sólo puede


hacerse efectiva cuando el deudor de la obligación principal ha incumplido y su acreedor
no ha podido hacer efectiva la obligación con el patrimonio del deudor. La
subsidiariedad se manifiesta en la excusión, que es una excepción previa que el fiador
puede plantear al acreedor, si éste no ha agotado antes su reclamo contra el deudor
principal. (art. 2106, 2108 CC, 116 inc 7 CPCyM)
f) Abstracto: es un contrato abstracto y autónomo del existente entre el fiador y el deudor
principal.
g) Personal: porque constituye una garantía de cumplimiento de obligación principal que
otorga el fiador a favor del acreedor.

Elementos:
Elementos Personales: deudor, fiador y acreedor

Fiador: debe tener la capacidad necesaria para obligarse, ya que nunca adquiere por ello
derechos, sino únicamente obligaciones.

Acreedor y Deudor: (art. 2114 CC.) Aunque no exista una relación contractual entre el
fiador y el deudor, aquel tiene derechos en contra del deudor para que le garantice las
resultas de la fianza: a) si el deudor está por ausentarse de la República; b) si el deudor ha
sufrido menoscabo en sus bienes, de modo que se halle en riesgo de insolvencia; c) si
hubiere temor justificado de que el deudor oculte o dilapide sus bienes; d) cuando el deudor
se haya obligado a obtener el relevo de la fianza dentro de cierto plazo y éste haya vencido
(art. 2107CC.).

Elementos Reales:
Obligaciones que pueden ser garantizadas con fianza: (art. 2104, 1309). Es esencial para la
existencia de la fianza, que la obligación a garantizarse sea válida. Por ello, la fianza
constituida para garantizar una obligación anulable, es válida y surte todos sus efectos, hasta
el momento en que se declara su nulidad; pero al declararse la nulidad de la obligación, se
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extinguiría automáticamente la fianza. Sin embargo, los vicios del consentimiento de donde
derivaría la anulabilidad del contrato, generan acciones y excepciones personales oponibles
por el deudor principal (error, dolo violencia, simulación), de las cuales puede valerse el
fiador al serle requerido el pago por el acreedor y la renuncia que de tales acciones o
excepciones hiciere el deudor, sea expresamente o mediante ratificación de las obligaciones.

Pueden ser garantizadas con fianza, toda clase de obligaciones, cualquiera sea cu contenido
(dar, de hacer o de no hacer) y fuente (contrato, hecho ilícito, ley o disposición judicial),
aunque lo normal es que la fianza garantice el pago de una suma de dinero.
Amplitud de la garantía: Art. 2102 CC.

Elementos Formales: El contrato de fianza, que éste es un contrato consensual y solemne,


pues debe constar por escrito para su validez (art. 2101 CC)

Clases de Fianza
a) Por el tipo de responsabilidad del fiador, frente al acreedor puede haber fianza
simple o fianza solidaria. Fianza simple, el fiador goza plenamente del beneficio de
excusión y, si existieren varios fiadores obligados en forma simple ante el acreedor, se
aplicarían además las normas de la mancomunidad simple y cada uno de ellos sólo
sería responsable por una parte alícuota de la obligación principal y cada parte
constituye una deuda separado (art. 1348CC). La fianza solidaria excluye la
subsidiariedad y el acreedor puede dirigirse contra el fiador, sin previa excusión de los
bienes del deudor y si la fianza se ha prestado en forma mancomunadamente solidaria
entre fiadores solidarios, el acreedor puede exigir a cada uno de ellos el pago de la
totalidad de la obligación a cargo del deudor. La fianza solidaria no convierte al fiador en
deudor, pues con excepción de la eliminación de la subsidiariedad y del beneficio de
excusión, en todo lo demás, la fianza solidaria queda sujeta a las reglas de la fianza
simple. (arts. 2,105, 2110 CC)
b) Por su origen, la fianza puede ser convencional, judicial o legal: Es fianza
convencional la que nace de un contrato y se rige exclusivamente por las normas del
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Código Civil. Las fianzas judiciales y legales se distinguen de la convencional, en que la


celebración del contrato viene impuesto, como acto debido, por la Ley o por los
tribunales, toda vez que la garantía en sí misma no se constituye por la sola declaración
judicial o legal. (ver arts 524, 531, 532, 533 CPCyM)
c) Por la calidad del fiador, la fianza puede ser civil o mercantil: Será fianza mercantil
aquella en que el fiador es una afianzadora autorizada de conformidad con la ley (art.
1024 CdeC) en otras palabras, una entidad comercial que habitualmente, en forma
profesional, en nombre propio y con fines de lucro, se dedica a servir de fiadora. La
fianza mercantil normalmente e representa por una póliza y es respaldada por una
solicitud formulada por el deudor o el acreedor de la obligación principal. Es fianza
civil, aquella que no es emitida por una compañía afianzadora, sino por una persona
individual o por una sociedad civil, en forma no lucrativa e impulsada por un deber de
solidaridad social o de colaboración con el acreedor o el deudor.
d) Por su extensión. La doctrina separa la fianza definida o limitada de la fianza indefinida
e ilimitada. (art. 2102 CC). Toda fianza es limitada por el monto y características de la
obligación principal y sus accesorios y que no es jurídicamente aceptable una fianza
ilimitada, permanente o abierta, en que el fiador se obliga a responder de todas las
obligaciones, presentes y futuras de determinada persona. (fianza ilimitada art. 2103 CC,
cuando el fiador no limita claramente su responsabilidad, y en caso, el fiador quedara
obligado no sólo por la obligación principal, sino por el pago de intereses,
indemnizaciones de daños y perjuicios en caso de mora y gastos judiciales; pero el
fiador no responderá de otros daños y perjuicio y gastos judiciales, sino de los que se
hubieren causado después de haber sido requerido para el pago, será fianza ilimitada.

Terminación:

La fianza, como contrato accesorio, termina al desaparecer la obligación principal, por


cualquier causa (nulidad, pago compensación, etc), pero también, independientemente de la
obligación principal, puede terminar por las mismas causas que extinguen a todas la
obligaciones.
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a) Pago: Si el deudor paga la obligación principal y ésta se extingue, termina la fianza.


Si el fiador pago, ello no provoca la terminación de la fianza, sino da lugar a la acción
de reembolso o a la subrogación del fiador en los derechos del acreedor. (art. 1413,
1453 CC)
b) Compensación: La compensación de deudas recíprocas del deudor y el acreedor,
extingue la fianza, pues produce como efecto natural la terminación de la obligación
principal (1475 CC)
c) Novación: La novación de la obligación principal provoca la terminación del contrato
accesorio de fianza, salvo que el acreedor y el deudor convengan expresamente lo
contrario y ello sea aceptado expresamente por el fiador (art. 1479 CC)
d) Modificación de la obligación principal: La prórroga del plazo de la obligación
principal, convenida entre el acreedor y el deudor, termina la responsabilidad del
fiador, salvo que éste acepte expresamente la prórroga (1481 CC)
e) Remisión: la remisión de la obligación principal, hecha por el acreedor y aceptada
por el deudor, extingue la obligación principal y, por lo tanto, la accesoria de fianza
(art. 1489 CC); pero la fianza terminará por remisión unilateral hecha por el acreedor,
aunque no haya sido aceptada por el deudor (art. 1490 CC).
f) Muerte: Ni la muerte del acreedor, ni la del deudor, ni la del fiador, producen la
extinción de la fianza. Los herederos del acreedor y del deudor suceden
respectivamente en los derechos y obligaciones de sus causahabientes. (2120, 1353
CC)
g) Vencimiento del plazo: La fianza puede tener un plazo menor que la obligación
principal y si en la fecha de vencimiento de la fianza, no hubiere ocurrido
incumplimiento del deudor, ésta se extinguiría. (art. 2118 CC)
h) Insolvencia: La insolvencia del acreedor no tiene efecto alguno en la fianza. La
insolvencia del deudor no termina la fianza ya que precisamente ese es el riesgo que
asumió el fiador al prestar su garantía.

83. Renta Vitalicia


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Contrato aleatorio en el que una parte cede a otra una suma o capital con la obligación, por
parte del cesionario, de pagar al cedente, o a otra persona por éste designada, una pensión
periódica durante toda la vida del beneficiario.
Art. 2121 CC. = Por el contrato aleatorio de renta vitalicia, una persona transmite el dominio
de determinados bienes a otra que se obliga, a cambio a pagar periódicamente una pensión
durante la vida del rentista. El rentista puede ser el que transfiere la propiedad de los bienes
o un tercero designado por éste en el contrato. La renta vitalicia puede también constituirse
a título gratuito.

Lacruz Berdejo, Sancho Rebullida, Luna Serrano, Delgado Echeverría y Rivero Hernández,
señalan que la renta vitalicia representa una relación de obligación en virtud de la cual un
sujeto, deudor, viene obligado a entregar a otro, persona natural, pensionista, una cantidad
periódica durante la vida de éste o teniendo como límite la vida de otra persona natural.

Características:

a) Aleatorio: Es aleatorio en tanto el obligado a pagar la renta, como quien transfiere


los bienes, no conocen, ni pueden conocer al celebrar el contrato, por cuánto tiempo
será pagadera la renta (art. 1542 CC)
b) Gratuito u Oneroso: Será gratuito cuando deriva de una donación pura y simple o
de un legado de renta, en donde el donante o testador instituye la renta a favor del
donatario o legatario, sin contraprestación y el alea no tiene el valor de elemento
esencial del contrato. Será oneroso, cuando hay contraprestaciones recíprocas (art.
2,121 CC)
c) Traslativo de dominio: Pues es de su esencia la transmisión de la propiedad de un
bien; pero esa condición de traslativo de dominio, no convierte el contrato en real, ya
que la entrega física de la cosa transmitida, no es requisito de validez del contrato.
d) Solemne: En el sentido que debe constar en escritura pública para que sea válido
(art. 2122 CC)
e) Tracto Sucesivo: en el sentido que el deudor está obligado a realizar prestaciones
periódicas concretas.
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f) Unilateral y bilateral: según si es gratuito u oneroso. La renta vitalicia constituida en


forma gratuita, es indudablemente unilateral, y que el único obligado es el deudor y el
titular sólo tiene derechos y no obligaciones. En cambio, en la renta vitalicia onerosa,
ambas partes quedan obligadas a realizar determinadas prestaciones, aunque el
enajenante de los bienes que constituyen el capital pueda haber cumplido la
prestación a su cargo en el momento mismo de la celebración del contrato.

Elementos
Elemento Personal: En el contrato de renta vitalicia y en las relaciones derivadas del
mismo, pueden intervenir cuatro sujetos: i) el contratante de la renta; ii) el deudor de la
renta; iii) el rentista, y iv) la persona sobre cuya cabeza se contrata la renta. (ver arts. 2,126,
2121, 2125, 1693, 1692, 1860 C.C.)

Elemento Material: Como contrato bilateral, la renta vitalicia comprende dos prestaciones:
i) el capital que transfiere por el contratante al deudor de la renta y ii) la renta que éste se
obliga a pagar al rentista, durante toda la vida de éste. (ver arts. 2121, 2122, 2132, 1398,
1428 CC)

Elemento Formal: para la validez del contrato, es necesario que se otorgue en escritura
pública, por lo que este contrato tiene la calidad de solemne de conformidad con el art. 1577
y 2122 CC.

Terminación:
a) muerte del rentista: (art. 2130, 2135, 2123 CC)
b) Rescisión por incumplimiento del deudor: (art. 2128, 2129, 2130 CC)
c) Caso especial de nulidad (art 2124 CC) si el rentista falleciere antes de que se formalice
el contrato, ello es una causal especial de nulidad.
d) Muerte del rentista antes que el testador o donante (art. 2133 CC)
e) Ingratitud (art. 2136 CC)
f) Renuncia: (art. 2134 CC)
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84.- La Transacción.

La transacción, es el acuerdo de voluntades por el cual las partes haciéndose mutuas


concesiones terminan una controversia presente o previenen una futura.
Acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen
obligaciones litigiosas o dudosas. Es, pues, una de las formas de extinción de las
obligaciones. Las cláusulas de una transacción son indivisibles.

Art. 2151 CC define la transacción como un contrato por el cual las partes, mediante
concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto litigioso, evitan el pleito que
podría promoverse o terminan el que está principiado.

Ruggiero ruiz Serramalera, Santos Briz, consideran como elementos esenciales del contrato:
a) Presupuesto: que exista una relación jurídica controvertida previamente constituida
entre los interesados, consistente en la disputa o incertidumbre sobre la pertenencia,
contenido o extensión de un determinado derecho patrimonial.
b) Fin: la voluntad de poner término al conflicto planteado en base a la actuación
privada de las partes que impide la iniciación o el desarrollo del proceso judicial.
c) Medio: la promesa de un sacrificio recíproco, por el que ambos interesados sufren
una pérdida patrimonial, que puede ser igual, equivalente o de valor distinto.

Características:
a) El contrato de transacción es consensual, oneroso, bilateral y principal y puede ser
traslativo de dominio.
b) Consensual: porque se perfecciona por el mero consentimiento de las partes.
c) Oneroso, porque es de su esencia que se estipulen provechos o gravámenes recíprocos
entre las partes.
d) Bilateral: en consecuencia del hecho de que ambas partes asumen obligaciones
recíprocas
e) Principal: su existencia no depende de otro y por el contrario, subsiste por sí solo.
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f) Traslativo de dominio: únicamente en el caso de que una de las partes dé a la otra, una
cosa que no sea objeto de la disputa (art. 2157 CC), en ese caso, aquella estará
transmitiendo a título oneroso el dominio de esa cosa a la otra y asumiendo frente a ella
todas la obligaciones inherentes a ese tipo de contratos (saneamiento de ley).

Clases:
a) Judicial o Extrajudicial: Será extrajudicial, la transacción que se celebra en
escritura pública o en documento privado con legalización notarial y judicial la que
consta en petición escrita dirigida al juez, con las firmas de las partes legalizadas por
notario, o en acta judicial. Será judicial según el art. 97 CPCyM
b) Total y Parcial: La transacción será total cuando resuelva todos los asuntos o punto
controvertidos y parcial, cuando se refiere únicamente a alguno o algunos de ellos
(arts. 2153 CC)
Elementos:
Elemento Personal: Para que pueda celebrarse transacción, se requiere de dos partes que
tienen derechos o intereses en conflicto. Cada una de esas partes puede estar formada por
uno o más individuos o personas jurídicas (listisconsorcio) (art. 2152 C.C.) transigere est
alienare = transigir es enajenar.
Elemento material: una relación jurídica incierta o res dubia; la base firme de la transacción
o caput non controversum; las concesiones recíprocas (ver arts 2152, 2158, 2163, 2164,
2166 CC.)
Elemento formal: no es un contrato solemne ( art. 2169)

85.- Compromiso:

Ripert y Boulanger lo definen como “convención por la que dos personas que tienen un litigio
entre sí convienen en remitirse a la apreciación de un tercero para su solución”.
Barbero: “contrato por el que dos partes convienen en que una controversia surgida entre
ellos sea decidida por árbitros”.
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El artículo 54 de la Ley de Arbitraje establece la fusión de los conceptos de "cláusula


compromisoria” y “compromiso” y dice:
“Por virtud de lo dispuesto en la presente ley, se reconoce el acuerdo de arbitraje como la
forma para obligarse recíprocamente a resolver conflictos mediante la utilización del arbitraje.
A partir de la fecha en que cobre vigencia la presente ley, todas las referencias que pudieren
encontrarse en diversas disposiciones legales, tanto a la “cláusula compromisoria” o al
“compromiso”, deberá entenderse que se refieren al acuerdo de arbitraje reconocido y
definido en la presente ley.”

El artículo 4 de la Ley de Arbitraje define “Acuerdo de Arbitraje”, o simplemente “Acuerdo”,


como “aquél por virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas
controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada
relación jurídica, contractual o no contractual”.

 CARACTERÍSTICAS.
A. BILATERAL, pues ambas partes quedan obligadas recíprocamente a acatar el laudo
que dicte el tribunal arbitral.
B. CONSENSUAL, porque nace del consentimiento de las partes.
C. PRINCIPAL, ya que subsiste por sí solo y contiene todos los elementos necesarios
para su cumplimiento y ejecución ( arto. 1589 cc.)

 ELEMENTOS.
a. ELEMENTOS PERSONALES. Las partes que intervienen en el contrato de
compromiso son los comprometientes. De los que se requiere tengan plena
capacidad de ejercicio.
b. ELEMENTO MATERIAL. El objeto del contrato de compromiso es integrar y
constituir un tribunal especial que conozca del litigio que existe entre las
partes y emita un fallo que éstas están obligadas a acatar.
En cuanto a la materia que será sometida a arbitraje, ha de ser de la libre disposición de
las partes y ha de existir respecto de ella una efectiva controversia, que debe ser
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concreta y determinada. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Arbitraje podrán


ser objeto de compromiso:
1. La presente ley se aplicará en todos aquellos casos en que la
controversia verse sobre materias en que las partes tengan libre
disposición conforme a derecho.
2. También se aplicará la presente ley a todos aquellos otros casos en
que, por disposición de otras leyes, se permita el procedimiento
arbitral, siempre que el acuerdo arbitral sea válido conforme esta ley.
3. No podrán ser objeto de arbitraje: a) Las cuestiones sobre las que
haya recaído resolución judicial firme, salvo los aspectos derivados
de su ejecución. b) Las materias inseparablemente unidas a otras
sobre las que las partes no tengan libre disposición. c). Cuando la ley
prohíba expresamente o señale un procedimiento especial para
determinados casos.
4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley los
arbitrajes laborales.

c. ELEMENTO FORMAL. El artículo 10 de la Ley de Arbitraje establece:


1. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito y podrá adoptar la
fórmula de un “compromiso” o de una “cláusula compromisoria”, sin que dicha
distinción tenga consecuencia alguna con respecto a los efectos jurídicos del
acuerdo de arbitraje. Se entenderá que el acuerdo consta por escrito cuando
esté consignado en un documento firmado por las partes o en un intercambio
de cartas, telex, telegramas, telefax, u otros medios de telecomunicación que
dejen constancia del acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y
contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una
parte sin ser negada por la otra. La referencia hecha en un contrato a un
documento que contiene una cláusula arbitral constituye acuerdo de arbitraje
siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa
cláusula forma parte del contrato.
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2. El acuerdo arbitral podrá constar tanto en una cláusula incluida en un


contrato, o en la forma de un acuerdo independiente.
3. Si el acuerdo, de arbitraje ha sido incorporado a contratos mediante
formularios o mediante pólizas, dichos contratos deberán incorporar en
caracteres destacados, claros y precisos, la siguiente advertencia: “ESTE
CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE”.

 CLAUSULA COMPROMISORIA Y ESCRITURA DE COMPROMISO.


Para Ruiz Serramalera define la cláusula compromisoria como “convenio por el cual las
partes acuerdan preparar el arbitraje, comprometiéndose previamente, bien en un pacto
principal, bien en una estipulación accesoria a instituirlo en su día”.

La diferencia entre la cláusula compromisoria y el contrato de compromiso estriba, para


barbero, en que aquella tiene por objeto una litis eventual y futura en tanto que el objeto del
contrato de compromiso es una litis ya surgida y dicho autor agrega que la cláusula
compromisoria es un compromiso genérico, en el sentido de que faltando una litis surgida y
actual, puede tener por objeto cualquier litis que esté por surgir de determinado contrato, en
tanto que el compromiso es un compromiso específico de someter a árbitros una litis que ha
surgido.

El artículo 54 de la Ley de Arbitraje establece la fusión de los conceptos de "cláusula


compromisoria” y “compromiso” y dice:
“Por virtud de lo dispuesto en la presente ley, se reconoce el acuerdo de arbitraje como la
forma para obligarse recíprocamente a resolver conflictos mediante la utilización del arbitraje.
A partir de la fecha en que cobre vigencia la presente ley, todas las referencias que pudieren
encontrarse en diversas disposiciones legales, tanto a la “cláusula compromisoria” o al
“compromiso”, deberá entenderse que se refieren al acuerdo de arbitraje reconocido y
definido en la presente ley.”

 FORMALIZACIÓN JUDICIAL.
La formalización judicial del compromiso se rige por un procedimiento especial y expedito,
que tiene por objeto lograr la designación de los árbitros, definir el objeto o litigio objeto del
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arbitraje y los procedimientos a seguir por los árbitros. Esto se encuentra regulado en el
capítulo III (arts. Del 13 al 20) de la Ley de Arbitraje.

 ARBITROS DE DERECHO Y EQUIDAD.


Si los interesados convinieren en que la controversia se sustancie y resuelva con sujeción a
la ley, los árbitros son juris o de derecho.

En el arbitraje de equidad “ex aequo et bono” también llamado amigable composición, los
árbitros no se encuentran obligados a decidir en base a las normas de derecho, sino que
pueden hacerlo “en conciencia o según su leal saber y entender. El tribunal arbitral
compuesto de amigables componedores decidirá conforme a la equidad sólo si las partes
han autorizado expresamente a hacerlo así. (arto. 37 de la Ley de Arbitraje).

 EFECTOS.
-Del contrato de compromiso nace, para las partes, la obligación positiva de respetar y
cumplir la decisión que los árbitros hayan emitido, llevando a cabo todos los actos que el
laudo le haya señalado y otra negativa, de no plantear litigio sobre la misma cuestión, ante
los tribunales ordinarios.
-El acuerdo arbitral obliga a las partes a respetar lo estipulado.
-Impedirá a los Jueces y tribunales conocer de las acciones originadas por controversias
sometidas al proceso arbitral, siempre que la parte interesada lo invoque mediante la
excepción de incompetencia.
-Cuando el demandado omita interponer la excepción de incompetencia se entenderá que
renuncia al arbitraje y se tiene por prorrogada la competencia de los tribunales.

Por el contrato de compromiso el art. 2170 indica que el contrato de compromiso las partes
se someten sus controversias a la decisión de árbitros, concepto éste que concuerda con los
de tratadistas como Barbero: “ contrato por el que dos partes convienen en que una
controversia surgida entre ellos sea decidida por árbitros.
Alvadalejo “ acuerdo por el que las partes establecen que una controversia entre ellas, sea
resuelta por uno o más terceros, comprometiéndose a acatar su decisión.
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El contrato de compromiso encierra las siguientes características y elementos


fundamentales:

a) debe existir una controversia o litigio entre las partes, que no hay sido definitivamente
resuelta. En ese sentido, si la controversia no ha nacido o si ha sido ya resuelta
mediante sentencia ejecutoriada, transacción o cualquier acto que le dé fin.
b) El fin elemental y fundamental del contrato de compromiso es sustraer de la justicia
común y excluir de la intervención de los tribunales, la resolución de la controversia o
litigio y confiarla a uno o más terceros.
c) El contrato de compromiso es el medio o instrumento para establecer
contractualmente el arbitraje, como la institución procesal por la que una o más
personas dan solución a un conflicto.

Cláusula Compromisoria: Es el convenio por el cual las partes acuerdan preparar el


arbitraje, comprometiéndose previamente, bien en un pacto principal, bien en una
estipulación accesoria, a instituirlo en su día. ( art. 2175 CC y 270 CPCYM

Características:
a) bilateral: pues ambas partes quedan obligadas recíprocamente a acatar y cumplir el
laudo que dicte el tribunal arbitral.
b) Solemne: porque debe otorgarse en escritura pública (art. 272 CPCYM)
c) Principal: a diferencia de la cláusula compromisoria que puede ser accesoria de un
contrato principal, el compromiso es siempre principal, ya que subsiste por sí solo y
contiene todos los elementos necesarios para su cumplimiento y ejecución (art. 1589
CC).

Elementos:
Elementos Personales: Las personas que intervienen en el contrato de compromiso son
los compromitentes.
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Elemento Material: El objeto del contrato de compromiso es integrar y constituir un tribunal


especial que conozca del litigio que existe entre las partes y emita un fallo que éstas están
obligadas a acatar.
Elemento Formal. El contrato de compromiso es solemne, pues debe formalizarse en
escritura pública (art. 272 CPCyM)