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Con todo esto nació una nueva clase social: los comerciantes, con mucha
fuerza en la sociedad, y con esto, el derecho mercantil.
- El derecho mercantil es algo que desde la baja edad media hasta el s. XXI ha
estado sometido a una enorme evolución.
- Hay figuras que primero nacieron como específicas para el sector mercantil y
luego se generalizaron al resto del derecho.
AUTONOMÍA.
UNIFORMIDAD.
Sigue en vigor.
Sigue la corriente objetiva.
El art. 2 de Código de Comercio dice: “los actos de comercio, sean o no
comerciantes los que los ejecuten y estén o no especificados en este código,
se regirán por las disposiciones contenidas en él”.
El Código de Comercio regula los actos de comercio aunque no sean
ejecutados por un comerciante.
Por un lado hay que decir que según el código de comercio, el derecho
mercantil sería el derecho de los actos de comercio (art. 2).
A este criterio se le pueden formular las críticas vistas en la lección 1.
Dentro de los diferentes criterios para delimitar el derecho mercantil, el de los
actos de comercio no es el más adecuado.
B) El derecho mercantil como derecho de la empresa.
- Cada vez es más cierto que el derecho mercantil no es solo derecho privado,
cada vez hay más normas de derecho público que afectan al derecho
mercantil.
Este nuevo concepto engloba una serie de normas comunes para aquellos
sujetos que intervengan en el tráfico jurídico o en el comercio, y estos son:
empresarios, profesionales liberales, consumidores…
Hay otro argumento para decir que el derecho concursal sigue siendo mercantil
y son los jueces de lo mercantil. Está la LO de 9 de julio para la reforma
concursal que se promulgó simultáneamente con la ley concursal de 2003 y
ésta LO modifica la LOPJ.
Hasta el año 2003 una quiebra caía por reparto en los tribunales civiles
ordinarios, a partir del 2003 se crean los juzgados de lo mercantil, se crea uno
por capital de provincia para la primera instancia, y en el plano siguiente de las
audiencias se ha creado una especialización creando salas que se ocupan de
los recursos a sentencias dictadas ante los jueces de lo mercantil.
Desde la Revolución Francesa hasta el estado liberal hay una actitud del
estado pasiva, se postula la no intervención. Da lugar a lo que se conoce como
el dejar hacer. Esto porque hay un liberalismo a ultranza y se confía todo a la
libertad individual y al mercado.
La propiedad de los medios de producción se confía al capital privado, hay
ausencia de empresas públicas.
Como regla general, o como tendencia, es acertado el decir que el estado no
interviene.
2. El derecho mercantil y la intervención del estado en la
economía.
INTERVENCIONISMO NORMATIVO.
INTERVENCIONISMO DIRECTO.
Es la época actual.
Desde finales de los 80 empezamos a ver como resurgen las ideas
neoliberales.
Esto se traduce en:
- desregulación
- liberalización.
DESREGULACIÓN:
LIBERALIZACIÓN.
PRIVATIZACIÓN.
Razones de la privatización:
Hay sentencias donde se dice que esa acción de oro incumple el art. 56 TCE
porque supone una restricción a los movimientos de capital entre estados
miembros.
Lo que dice el análisis económico del derecho es que las normas jurídicas,
sobretodo, tienen que ser normas donde exista una valoración económica de
los resultados, y será la solución más justa la que sea la economía más
eficiente. Y la palabra que suelen emplear es la de la eficiencia económica.
Ante un problema jurídico pueden haber 2 soluciones, hay que ver cuál es la
más eficiente y aplicaremos ésta.
Se entiende que ese art. describe cuáles son las fuentes del derecho mercantil.
Se rige por:
- las disposiciones del código.
- Los usos del comercio.
- Derecho común.
I. La legislación mercantil.
CONCLUSIONES:
- unidad de mercado.
- Libre circulación de bienes y servicios.
- Unidad económica.
- Uniformidad en las condiciones básicas del ejercicio de los derechos.
II. Los usos de comercio.
Para que podamos hablar de uso normativo se tienen que dar 2 supuestos,
porque un uso normativo es una costumbre:
- práctica reiterada.
- Opinio iuris: conciencia de la existencia y obligatoriedad.
Se dice que el art. 2 CCom es una norma de integración contractual y por ello
sería como el art. 1258 CC. Una vez contraído el contrato, éste obliga a
ejecutarlo conforme, entre otras cosas, al uso.
La FUNCIÓN es doble:
- derecho supletorio: con ello se dice que el derecho común colma las lagunas
del derecho mercantil que suelen ser meros supuestos no contemplados en la
normativa mercantil.
1. Concepto y función.
CONCEPTO.
Cláusulas predispuestas por una de las partes del contrato, pensadas para ser
empleadas en una pluralidad de contratos (art. 1 LCGC).
- no son negociadas por las 2 partes, sino impuestas por una de ellas.
ORIGEN.
FUNCIÓN.
2. Naturaleza jurídica.
Se ha dicho que podía tener una naturaleza normativa, que al aplicarla muchas
empresas podrían ser un uso, y por ello, se convertiría en una norma jurídica.
Esto se ha descartado.
PROBLEMAS:
A pesar de todo esto, la regulación interna uniforme es más acorde con los
problemas del tráfico interno que la legislación internacional.
- por vía efectiva. No va por la vía de las normas legales sino que va por una
vía más práctica:
Estos no son normas jurídicas, pero se pueden referir a ellas en los contratos
para resolver controversias en el futuro.
Contamos con:
- libre circulación:
o mercancías. (bienes y medios de producción).
o Personas.
o Servicios.
o Capitales.
1. Cuestiones generales.
Si se opta por una S.A. o por una S.L. da igual el objeto al que se dediquen.
Hay privilegios:
Hubo a principios de los 90 una huída del derecho administrativo. Por eso, se
establecen empresas de este tipo.
En general, deben adaptar su comportamiento a las reglas del mercado y
acatar las reglas de funcionamiento del mercado, especialmente, las normas de
defensa de la competencia.
- dimensión subjetiva: tiene que ver con lo que trata con el estatuto
jurídico del empresario, los deberes específicos que recaen sobre el
empresario.
Hay varios criterios, aunque hay uno inicial que es el que distingue entre:
- empresarios persona física.
- Empresarios persona jurídica.
Hay también sociedades de economía mixta. Es cuando hay 50% - 50% más o
menos a favor de entidades distintas y una de ellas es pública.
No hay ningún lugar donde acudir para saber cuando una sociedad es grande o
pequeña.
Algunos criterios son:
En las leyes de S.A. o S.R.L. hay criterios en materia de cuentas anuales que
hacen que ciertas sociedades con tamaño más reducido puedan presentar una
contabilidad abreviada
- teoría unitaria: la empresa es en sí misma una unidad y como tal, puede ser
objeto de negocios jurídicos. A pesar de que esté constituida por elementos
integrantes distintos, pero forman una unidad que se distingue por el fin que
persigue.
- teoría atomista: la empresa es una pluralidad de elementos que no tienen una
unidad específica.
- entre estas teorías hay una posición que dice que la empresa es una
pluralidad de bienes, pero que en ocasiones, se considera por las partes de un
contrato, en virtud de una ficción, como si fuera una unidad.
Cualquier empresa, por pequeña que sea, está constituida por bienes de muy
diversa naturaleza.
Tanto los muebles como los inmuebles propiedad de la empresa son objeto del
derecho civil.
Las relaciones laborales, los contratos laborales, todo eso forma parte también
de la empresa desde el punto de vista del objeto.
Hay otro grupo de bienes de enorme importancia que son los contratos de
licencia (suministro, arrendamiento, licencia sobre marcas o patentes, modelos
de utilidad, etc.) Sin estos contratos, la empresa podría tener muchos
problemas de subsistencia.
I. El establecimiento mercantil.
1. Concepto.
La LSA y la LSRL dicen que el domicilio social habrá de fijarse en el lugar del
establecimiento principal, en la sede de las oficinas principales, o en el lugar
donde la sociedad tenga su principal centro de producción.
El establecimiento principal, para saber cuál es, hay un dualidad entre la sede
de las oficinas principales y el centro principal de carácter industrial cuando no
coincidan. Se da en grandes empresas cuando las oficinas principales están en
una gran ciudad y la fábrica principal está en otro lugar.
Art. 94 del reglamento del registro mercantil, cuando se refiere a las menciones
que deben constar en la hoja abierta de cada uno de los empresarios,
menciona sucursales de acuerdo con lo preceptuado en los 245 ss.
Aparte de eso habrá que establecer quién es el órgano encargado de la
creación de sucursales. En principio son los administradores.
Las sucursales, aunque no tienen personalidad jurídica, tienen una inscripción
en el registro mercantil. La sociedad tiene que establecer cuáles son las
sucursales. Hay que destacar el carácter accesorio de las sucursales respecto
del establecimiento principal.
Esos contratos a los que nos hemos referido básicamente c-v y arrendamiento
son posibles.
El contrato es único, por eso se habla de unidad negocial.
Esto es posible sobre todo porque las partes consideran a la empresa como
una unidad aunque es una pluralidad de elementos.
El contrato va a ser muy complejo.
El que exista un solo contrato no implica que ese contrato dé lugar a
obligaciones sencillas y sobre todo no implica que la transmisión de la empresa
no exija medios distintos para ejecutar esa transmisión de cada uno de los
elementos. El régimen de transmisión de cada elemento sigue su propia ley de
circulación.
c-v de empresa:
S.A. S.A. 2
Empresario vendedor empresario comprador
S.A. 1 S.A. 1
Socios x, y, z Socios I, II, III
Acciones: S.A.
Participaciones: S.L.
Obligaciones de las partes en la c-v de empresa.
Lo que se hace en este supuesto es apelar o alegar las normas previstas para
las obligaciones del vendedor en materia de saneamiento de vicios.
Todo esto tiene que permitir valorar lo que vale la empresa. Al final, se elabora
un cuaderno que contiene garantías, el vendedor garantiza que no va a haber
reclamaciones de terceros.
Todo esto son tratos preliminares antes de la perfección del contrato.
Entrega.
- clientela:
Cesión de créditos:
No se trasmiten los créditos automáticamente, dicho por la jurisprudencia. Por
eso se exige el consentimiento del adquirente y del trasmitente: no es
necesario el consentimiento del deudor cedido.
Aunque no es necesario que el deudor consienta, es necesario que se le
notifique dicha cesión porque así lo establece el 347 CCom para que se
produzcan los efectos que se prevén: solo a partir de la fecha de la cesión, éste
se va a liberar de la obligación pagando al adquirente la empresa.
Cesión de deudas:
No se trasmiten automáticamente. Es necesario el consentimiento del
transmitente y del adquirente de la empresa, pero, además de esa exigencia,
se exige que se notifique al acreedor y que éste consienta dicha cesión. Esto
es por aplicación del 1205 CC que regula la novación.
Si el tercero o adquirente no consiente, la jurisprudencia dice que para el
acreedor no tiene relevancia esa cesión de deuda.
Hay que acudir a los arts. 27 ss, el tit.III LAU establece el régimen jurídico
aplicable, hay que acudir a:
Para este tercer elemento se exige que la empresa ya esté en activo, que el
arrendatario continúe con la actividad, no inicie un negocio nuevo.
Contenido del contrato:
o entrega de la cosa.
o Hacer reparaciones necesarias.
o Asegurar el goce pacífico de la cosa.
o Información y asistencia técnica al arrendatario.
o Dotación normal de mercancías y materias primas (derogación
1545 CC).
o Prohibición de competencia mientras dure el contrato.
o pagar la renta.
o Explotar la empresa porque la inactividad en la explotación
deprecia la empresa y porque está obligado a restituirla tal y
como se la encontró. El arrendador puede solicitar al deshaucio si
hay inactividad en la empresa.
o Explotar la empresa como un buen comerciante.
o Restituir la cosa objeto del arrendamiento al término del contrato.
o Devolver un tanto de los elementos consumibles, una cuantía
similar.
Se aplica el 1573 cuando la empresa se devuelve con más valor del que tenía,
el arrendatario puede percibir una indemnización. Si se devuelve una empresa
depreciada puede haber indemnización a favor del arrendador.
Se prevé en el art. 34 LAU una especie de indemnización por clientela para los
supuestos en los que los contratos son más de 5 años y expiran por el
transcurso del plazo, si el arrendador no quiere prorrogar el contrato y el
arrendatario está dispuesto a ello, la LAU establece la obligación del
arrendador a indemnizar al arrendatario.
Usufructo.
Origen convencional: por pacto entre las partes (contrato) oneroso o gratuito, o
puede ser por testamento.
- la extensión necesaria.
- La extensión normal.
- La extensión convencional.
El único problema que puede plantear es: el padre (empresario físico), muere y
deja la empresa a sus 3 hijos, éstos tienen que constituir una sociedad,
generalmente mercantil (S.L. o S.A.), si no lo hacen, la sanción será la
aplicación de las normas que el CCom establece para las sociedades
colectivas y estas, entre otras, son las de responsabilidad ilimitada personal de
cada uno de los socios, y subsidiariamente, solidaria entre ellos.
- limitación cuantitativa.
- Limitación por vía de división de distintas masas patrimoniales.
Limitación objetiva: hay leyes que limitan cuantitativamente la responsabilidad
del empresario. Son límites cuantitativos establecidos para facilitar el
aseguramiento de esa responsabilidad.
Ej: hay límites de este tipo en la ley de responsabilidad del fabricante con
productos defectuosos.
GANANCIALES.
A (empresario)
(bienes privativos)
B
(gananciales) B2: resto de gananciales.
C (cónyuge)
(bienes privativos)
Las del CCom son normas importantes que sientan los principios generales
que luego son objeto de desarrollo en el reglamento del registro mercantil.
El registro tienen una función de dar publicidad legal, es decir, todas las
circunstancias que están inscritas en el registro se presumen sabidas por todos
con independencia de que los terceros conozcan o no esas situaciones. Se
publica en el BORME (boletín oficial del registro mercantil).
En el ámbito de las sociedades, hay una figura que son los auditores de
cuentas y hay sociedades obligadas todos los años a nombrar auditores
mediante acuerdo en junta general.
Hay sociedades que por ser de menores dimensiones, la ley no obliga a que
sus cuentas estén auditadas.
El art. 205.2 LSA dice que en sociedades no obligadas a auditar las cuentas,
los socios que representen un 5% del capital social podrán solicitar del
registrador mercantil el nombramiento de un auditor de cuentas. Se entiende
que para que haya imparcialidad, ese auditor no venga nombrado por la junta
general.
Es la sociedad la que tendrá que pagar a ese auditor.
Se auditan las cuentas del año en que se ha solicitado.
1. Organización.
Tiene su importancia pero el peso del sistema registral español recae en los
registros provinciales.
En los registros provinciales deben inscribirse los sujetos registrales (SA O SL)
en el correspondiente a su sede social.
El registro mercantil central, que solo hay uno en Madrid, es como una gran
base de datos porque aglutina los datos principales de las inscripciones que
están en los distintos registros territoriales.
También este registro mercantil central publica el BORME, tiene una tirada
diaria, excepto en días festivos.
La función del BORME es dar publicidad a los actos y a los sujetos inscritos en
el registro mercantil de cada provincia. No todo lo que se inscribe en el registro
provincial es objeto de publicación en el BORME. No todo ni en toda su
extensión. Normalmente la LSA y la LSRL dicen lo que debe ser o no publicado
en el BORME.
Dentro de los sujetos inscribibles hay algunos, la minoría, por ejemplo los
fondos de inversión, cuya inscripción no es obligatoria.
Los empresarios individuales tampoco son objeto de inscripción obligatoria,
excepto el empresario naviero persona física, que debe inscribirse si quiere
beneficiarse de una limitación de responsabilidad especial.
El resto de las figuras mencionadas en el art. 81 son objeto de inscripción
obligatoria.
Tanto el art. 81 del reglamento como el 16 CCom añaden que serán objeto de
inscripción las demás personas o entidades que establezcan las leyes.
Todas esas entidades tendrían una hoja personal abierta a su nombre y dentro
se deben inscribir una serie de actos y estos actos están en el 87 del
reglamento del registro mercantil y en el 94.
El 87 habla del empresario individual y el 94 habla de las sociedades.
En los casos del art. 5, la inscripción del empresario, además, debe expresar
la identidad de la persona que represente al empresario menor o incapacitado.
Debemos incluir en la hoja de la sociedad mercantil:
Los actos más relevantes son los que resultan de obligatoria inscripción. Si una
SA o SL no esta inscrita, no existe.
Hay que hablar del principio de tracto sucesivo que implica que la publicidad
propia del registro mercantil se basa en que no existan saltos.
EJ: si realizamos una inscripción, por ejemplo de administradores, es necesario
que consten inscritos los que fueron administradores con anterioridad.
El principio es que no se puede inscribir nada de un sujeto que no esté
previamente inscrito.
El registro mercantil ha sido también un registro de cosas. Se han inscrito
anteriormente buques y aerona
ves. En la actualidad y desde la reforma de 1989 se puede afirmar que se
acentúa la consideración del registro mercantil como registro de personas,
Lo que se quiso con la reforma fue reducirlo única y exclusivamente a las
personas y entidades de actividad como los fondos de inversión o las entidades
de crédito.
EJ: la c-v a plazos está regulada en una ley de 1935 y actualmente en una ley
de 13 de julio de 1998 de c-v de bienes muebles a plazos.
La propiedad se transmite cuando se entrega la totalidad del precio, esto es el
pacto de reserva de dominio.
Para que la cláusula de reserva de dominio se la podamos oponer a terceros,
es necesario que el contrato y la cláusula consten inscritos en el registro de
venta de bienes muebles a plazos. Esta es una sección que se integra en el
registro de bienes muebles.
PROCEDIMIENTO.
Una vez que tenemos la escritura pública, el asiento de presentación, se inicia
un procedimiento que está tasado en cuanto a los plazos, concretamente si
vamos al art. 18 y ss CCom hablan del procedimiento de inscripción.
Una vez que consta el asiento de presentación, el registrador tiene que
examinar básicamente la validez formal de lo que se le presenta, y también,
sobre la base de lo que se le presenta, tiene que valorar la capacidad del
otorgante, analizando si se cumplen los requisitos básicos o las normas
imperativas (esto es calificar).
Hay un plazo de 15 días para calificar, salvo que la ley disponga expresamente
un plazo menor para decir si da curso o no a la inscripción.
Si no se produce la calificación en 15 días puede haber sanciones para el
registrador mercantil y también podemos hacer uso del derecho a instar una
calificación alternativa por medio de otro registrador incluido en el cuadro de
sustituciones.
Si es negativa podemos:
· hacer uso del hecho al que se refiere el 18 CCom, instar una calificación
alternativa, por medio de un registrador incluido en el cuadro de sustituciones
que es aprobado por la Dirección General de los Registros y del Notariado
(DGRN).
Publicidad material son los efectos que frente a terceros produce el acto de la
inscripción en el registro mercantil.
Los efectos que produce el que no esté inscrito en el registro mercantil un acto
que debiera estar inscrito. Hay que partir de que estamos hablando de terceros
de buena fe. Se presume que todo lo que está inscrito en el registro mercantil
es por todos conocido y a todos afecta.
Frente a los terceros de buena fe, los actos o contratos que estando sujetos a
inscripción registral obligatoria no están inscritos ni publicados en el BORME.
Art. 21.1 en una interpretación a sensu contrario.
Cuando dice que los actos sujetos a inscripción solo serán oponibles a terceros
de buena fe desde su publicación en el BORME, quiere decirse que antes de
ese momento no resultarán oponibles.
Por tanto, frente a terceros de buena fe no producen efectos, pero sí producen
efectos inter partes.
Si ese tercero no es de buena fe, no se aplica el principio de publicidad material
negativa, y no es de buena fe quien conocía el acto sujeto a inscripción y no
inscrito o todavía no publicado.
Junto a esto se habla de un principio de legitimación (20), que viene a decir que
todo lo que está inscrito, se presume exacto y válido. Esto implica:
- que lo que está inscrito ha sido objeto de calificación por parte del
registrador.
- Una vez inscrito, entra el principio de legitimación.
El art. 20 añade que los asientos del registro, están bajo la salvaguarda de los
tribunales y producen sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial
de su inexactitud o nulidad.
Esto puede tener el problema de la necesidad de proteger a los terceros
porque en general, cuando una sentencia judicial declara la nulidad de un
asiento, es posible que los terceros hayan actuado previamente guiados por
ese principio de legitimación, y, sobre todo, que en atención a eso hayan
adquirido derechos.
El art. 20.2 dice que la inscripción no convalida los actos o contratos que sean
nulos con arreglo a las leyes. La declaración de inexactitud o nulidad no
perjudicará los derechos de terceros de buena fe, adquiridos conforme a
derecho. Esta es una norma de protección a los terceros.
El sentido es:
2.Sujetos obligados.
1. Fuentes.
Dentro de esos arts nos dedicamos a los arts 25 a 41 porque los siguientes son
complejos que se refieren a los grupos de sociedades, hablan de la
consolidación contable, que es una obligación que tienen los grupos de
sociedades.
Contabilidad material es sobre todo lo que tienen que reflejar las cuentas
anuales.
1. Contabilidad formal.
Contabilidad formal hace referencia a qué tipo de libros deben llevar los
empresarios.
- el libro diario es otro libro obligatorio concebido en principio para que día
a día indique las distintas operaciones de la sociedad, no obstante, en
general, se admite que se inscriban en el libro diario mensualmente las
actividades diarias.
LEGALIZACIÓN DE LIBROS.
Es una obligación del art. 25 que pesa sobre los empresarios de validar o
diligenciar en el registro mercantil los libros que van a ser utilizados. Ya sean
obligatorios o facultativos.
Todos los empresarios están obligados a conservar sus libros y en general toda
la correspondencia mercantil, todos los documentos que sirven de base para
llevar las cuentas. La obligación de conservarlas es hasta 6 años a partir del
último asiento inscrito.
Esta obligación recae sobre el empresario, y si el empresario fallece, la
obligación recae sobre los herederos. Si el empresario se retira, también sigue
con la obligación de conservarlos.
I. La constitución económica.
Contesta al modelo económico presente en la CE. El modelo económico hay
que buscarlo en el art. 38 CE. Este artículo nos define cuál es el sistema
económico vigente y reconoce el principio de la libertad empresarial que implica
libertad de competencia.
1. Concepto.
LA DOBLE VERTIENTE.
DISTINCIONES:
- Por regla general, la cuantía de las conductas enjuiciadas por el TDC o por
las instancias comunitarias es una cuantía muy elevada. Normalmente se
sancionan conductas muy relevantes de una considerable cuantía económica,
hasta tal punto que las prácticas más modestas quedan excluidas porque no
tienen virtualidad suficiente como para afectar al funcionamiento del mercado.
Está regulado el tema desde 1957. Esta es la fecha del tratado constitutivo de
la comunidad europea. Ya en el tratado se contenía un régimen que es
básicamente el mismo que tenemos en la actualidad, es lo que hoy son los
arts. 81 y ss del tratado.
El derecho originario son los preceptos del tratado constitutivo que regulan lo
relativo a la defensa de la competencia, que son hoy los arts. 81 y ss del
tratado.
Sin embargo, se dijo inicialmente que se había algún caso donde podía resultar
de aplicación tanto uno como otro derecho, tenía preferencia el derecho
comunitario.
El hecho de que se produzca la conducta solo dentro de un país no implica que
se tenga que aplicar el derecho interno, porque la conducta puede tener
trascendencia fuera del mismo estado, por tanto, también se puede aplicar el
derecho comunitario.
Hasta este reglamente (el 1/2003 del consejo de 16 de diciembre de 2002, que
es el reglamente general de aplicación) el derecho comunitario de defensa de
la competencia era aplicado por la comisión europea. El derecho nacional de
defensa de la competencia era y es aplicado por el TDC.
No había posibilidad de que el TDC aplicara el derecho regulado en los arts. 81
y ss del tratado.
3’. Aplicación del derecho comunitario de defensa de la competencia: el
Reglamento 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre.
El TDC declarará que ese acuerdo entre empresas es contrario al art. 81 TCE y
ordenará la cesación de esa conducta, pero sobre todo impondrá sanciones
que pueden ser:
- multas sancionadoras.
- Multas coercitivas.
Las multas sancionadoras pueden ser de 2 tipos:
- también hasta un 10% del volumen de negocios total realizado por las
empresas afectadas cuando se declare que se ha infringido de forma
negligente el art. 81 u 82. Esta es la multa básica.
Las multas coercitivas tratan de lograr que hagamos o dejemos de hacer algo,
se van reiterando cada cierto periodo de tiempo, básicamente por cada día de
retrase por no cumplir medidas cautelares o por retraso de cumplimiento de
compromisos adquiridos, etc. Por esto se impone una sanción de hasta el 5%
del volumen de negocios diario.
Junto al TDC hay desde hace poco tiempo tribunales autonómicos de defensa
de la competencia. Surgen por una sentencia del TC que declaró
inconstitucionales ciertos artículos de la LDC y reconoció la competencia de las
CCAA para crear TDCs.
También habrá con esto, órganos autonómicos encargados de aplicar la LDC
en vulneraciones que produzcan efectos dentro de una determinada CA.
I. Conductas prohibidas.
Tiene que tratarse de un acuerdo, da igual que sea vinculante, que sea un
verdadero contrato o un pacto, que sea un escrito que produzca una mera
vinculación moral (ej: un acuerdo entre empresas donde fijan la misma política
de precios a nivel de una parte sustancial del mercado común).
Esos acuerdos entre empresas, según el 81, tienen que tener un objeto o
producir un efecto. Cuando un acuerdo tiene un objeto determinado, busca
restringir la competencia, pero también cuando consigue el efecto de restringir
la competencia, sea cual sea la voluntad, se puede sancionar.
Es caso más claro de conductas que pueden afectar al mercado común son los
acuerdos en virtud de los cuales se produce la tabicación o cierre de los
marcados interiores de los países miembros de la UE.
La nulidad nos puede servir en los tribunales, máxime a la luz del reglamente
1/2003. Los tribunales pueden decretar la nulidad, aparte de que si firmo un
contrato de esa naturaleza y me doy cuenta de que la cláusula es de este tipo,
no tengo por qué aceptar esa cláusula y lo puedo alegar donde sea.
- el 81.3 dice que aunque se den las condiciones del art. 81.1, incluso
cuantitativamente, existen ciertas conductas que pueden recibir una
exención. Cuando se emplean los requisitos del 81.3, concretamente
cuando “contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los
productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven a
los usuarios una participación equitativa en el beneficio restante”. Por
tanto, tiene que ser uno o varios acuerdos que aunque sean
objetivamente contrarios a la defensa de la competencia, contribuyan a
mejorar la competencia o mejoren los procesos técnicos.
CONDUCTAS PROHIBIDAS.
Las consecuencias (1.2) es que son nulos de pleno derecho los contratos de
este tipo.
Hay ciertas conductas que se pueden autorizar cuando tengan ciertos objetivos
siempre que reserven a los consumidores una participación equitativa o
suficiente.
Hay un supuesto que no está en el 81.3 que dice que también se pueden
autorizar prácticas justificadas por el interés público o por la situación
económica general cuando esos acuerdos tengan por objeto promover las
exportaciones en un sector determinado o produzcan una elevación suficiente
del nivel de vida en zonas especialmente deprimidas económicamente.
Puede ser unilateral, el art. 82 dice que en la medida en que pueda afectar al
comercio entre estados miembros queda prohibida la explotación abusiva por
parte de de una o más empresas de la situación de dominio en la que pudieran
encontrarse esa o esas empresas.
No se prohíbe la posición de dominio bien sea fáctico o bien sea legal, pero sí
se prohíbe abusar de esa posición, que puede consistir en alguna de las
conductas a que se refiere el art. 82 y que recuerda a la enumeración del 81:
- imponer precios de compra venta.
- Puede consistir en limitar la producción, el mercado o el desarrollo
técnico.
- Discriminar a unos consumidores en perjuicio de otros.
- Subordinar el primer contrato a hacer otro distinto, se llama tying
contracts o contratos vinculados.
Las ayudas tienen que darse a una o varias empresas concretas o a un sector
concreto en perjuicio de otras.
Ante determinados supuestos, se admite que puedan concederse ayudas
públicas:
Hay que controlar los joint ventures porque pueden restringir la competencia y
están al margen del reglamento de control de concentraciones de empresa.
Estos son los ratos para establecer cuando una concentración de empresas
tiene que ser notificada a la comisión, que ha de autorizar o denegar la petición
de concentración. Normalmente, todas estas operaciones son autorizadas con
modificaciones.
Si la operación se ejecuta antes de la decisión de la comisión o sin
notificárselo, la comisión podrá imponer la restitución de la situación anterior al
momento anterior a la concentración.
Además, la comisión está facultada para imponer multas, que pueden ascender
hasta el 1% del volumen de negocios de las empresas afectadas e incluso
hasta el 10% en el caso de que las empresas no hayan notificado el acuerdo
de concentración a la comisión.
También puede poner multas coercitivas.
El art. 6.2 enumera unos contenidos que pueden constituir abusos (6.2.1 a
6.2.g). las letras f y g son dos ejemplos de conductas que encajan
especialmente en el caso del abuso de la posición de dependencia económica.
A sensu contrario hay que entender que por regla general, los actos de
competencia desleal no distorsionan gravemente las condiciones de
competencia en el mercado.
Parece por esto que el art. 7 permite acudir al TDC sin que previamente un juez
de lo mercantil haya declarado que estamos en presencia de un acto de
competencia desleal.
Se acude al TDC sin perjuicio de que se pueda acudir también al juzgado de lo
mercantil para pedir indemnización por daños y perjuicios.
CONTROL DE CONCENTRACIONES.
Un proyecto de concentración solo tiene que ser notificado cuando supere los
umbrales que establece el art. 14:
Hay unas sanciones (art. 18) que las más ligeras se imponen por el SDC (ej: si
incumplimos la obligación de la notificación, hay una sanción de hasta 30.000€
o 12.000€ por día de retraso en la notificación).
Las verdaderas sanciones importantes son las que puede imponer el gobierno
(18.4) a cada una de las empresas involucradas de hasta el 10% del volumen
de ventas en España cuando se incumpla el acuerdo a que da lugar el art.17
LDC.
Los destinatarios de las ayudas pueden ser empresas públicas o privadas y los
operadores económicos, que incluye el propio estado cuando actúe en el
mercado a través de una forma distinta a la empresa pública.
No existe una prohibición de las ayudas públicas, lo que se dice es que el TDC
analizará los criterios de concesión de las ayudas y los efectos que tienen
sobre las condiciones de competencia, con la finalidad de elaborar un informe
que posteriormente eleva al consejo de ministros.
- Formular denuncias.
El TDC puede intimar (emitir una intimación), esto es, una advertencia para que
determinadas empresas dejen de realizar los actos previstos en los arts. 1 y 6 y
esta sanción está en el art. 9.
Los arts. 9 a 11 hablan de las resoluciones del TDC.
El procedimiento ante el TDC sigue una primera fase de instrucción que lleva el
SDC. Y una segunda fase de resolución.
III.CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN DE LAS
PROHIBICIONES: SANCIONES CIVILES Y
ADMINISTRATIVAS.
Otro tipo de sanciones son las multas (10 y 11) que son de 2 tipos:
- coercitivas: son multas que intentan lograr que se cumpla algo que
previamente ha sido decretado por el TDC, tienen que imponerse por
periodos de tiempo (tanto al día).
El TDC podrá imponer multas coercitivas de entre 60 y 3.000 € al día
con el fin de obligarlas a lo establecido en el 11.a al 11.d.
Esto es:
∼ obligarles a cesar en una actuación declarada prohibida
∼ obligarles a eliminar los efectos causados por una conducta
prohibida.
∼ Obligación de publicar una resolución del TDC condenatoria en el
BOE.
∼ Obligar a las empresas a cumplir determinados compromisos que
han asumido para poner fin al procedimiento ante el TDC.
Existe ahora la multa por temeridad (10.6), incluida en 1999 y son multas que
se imponen cuando el TDC aprecie mala fe o grave temeridad por alguna de
las partes que intervienen en un procedimiento ante el TDC (ej: interponer una
denuncia sin fundamentar).
Por regla general, la cuantía de las sanciones para una gran empresa no es
elevada. Para las conductas contrarias a los arts. 1 y 6 las acciones prescriben
a los 4 años.
SANCIONES CIVILES.
En el ámbito civil, las conductas prohibidas por la LDC pueden dar lugar a
indemnizaciones civiles.
El art. 13 declara que la acción de indemnización de daños y perjuicios basada
en alguna conducta contraria a la LDC podrá ejercitarse por los perjudicados
pero una vez firma la resolución del TDC en vía administrativa, y en su caso
jurisdiccional, es decir, tenemos que contar con una resolución del TDC en la
que no quepan recursos ante el TS ni la AN, solo entonces podemos acudir al
orden civil para reclamar daños y perjuicios. Con esto se ralentiza el
procedimiento.
La ley establece unos plazos máximos (art. 56) para evitar la dilatación
excesiva.
El art. 13 contiene una posibilidad de que el TDC actúe como órgano experto
(perito) cuando se dice que el TDC ante la jurisdicción ordinaria podrá emitir un
informe sobre la procedencia y la cuantía de la indemnización que sería
adecuada en el caso concreto.
Si el juez que resuelve del asunto (juez de lo mercantil) así lo decide, podrá
pedir informe al TDC para que diga si a su juicio procede la indemnización y en
qué cuantía.
Las cláusulas contrarias al TDC son nulas de pleno derecho (1.2.2º). Esto
también es una sanción civil.
1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.
La primera ley que hace referencia a este tema es la ley de marcas (32/1988
de 10 de noviembre). Esa ley regula la cuestión de la competencia desleal de
una forma muy incidental, en casos muy concretos, lo hizo en los arts. 85 a 89.
Finalmente, la ley que parece corregir las dudas sobre este tema es la ley de
competencia desleal LCD (3/1991 de 10 de enero). Esta ley establece o crea un marco
jurídico a través del cual define cuándo estamos en presencia de un acto desleal en el
mercado, y además, establece medios eficaces para reprimir estas conductas
desleales.
La problemática que se plantea con esta ley es que no deroga expresamente los
artículos de la ley general de publicidad en materia de competencia desleal. Al no
existir una derogación expresa, se plantea la duda de cuál es la ley aplicable.
El deber que impone el art. 5 es que todos los que concurren en el marcado
con sus bienes y sus servicios lo hagan respetando las exigencias de la buena
fe, y la buena fe objetiva supone que todos los competidores lo hagan llevando
a cabo una conducta leal y será análoga a “ordenado comerciante” o a “buena
padre de familia”.
La LGP parte de definir qué es publicidad y lo hace de una forma muy amplia.
Es publicidad comercial toda forma de comunicación realizada por cualquiera
(una persona física, jurídica, pública o privada) en el ejercicio de una actividad
comercial, industrial, artesanal o profesional con el fin de promover de forma
directa o indirecta la contratación de bienes muebles, inmuebles, servicios,
derechos y obligaciones.
PUBLICIDAD ENGAÑOSA.
Viene establecida en términos similares a los arts. 6 y 7 LCD. Regulada en el
art.. 4, y es aquella que induce o puede inducir a error a los destinatarios
pudiendo afectar a su comportamiento económico.
Tanto la publicidad engañosa que diga algo para engañar como la que omita
datos que puedan causar error, está en este supuesto.
No solo por silencio o no, sino también por la forma de presentación puede
inducir a engaño.
(ej: a veces se induce a error simplemente colocando los productos en
determinados espacios de los centros comerciales).
Aquí se incluye la publicidad encubierta, por ej: en televisión.
PUBLICIDAD SUBLIMINAL.
Una publicidad de este tipo es desleal:
Aquí también entra la publicidad adhesiva que es la que hace referencia a otros
productos para promocionarse. Hay que diferenciarla de la publicidad
comparativa. Ésta se usa para decir que un producto es como otro, no para
decir que es mejor que otro.
- Cesación de la publicidad.
- Rectificación.
Puede demandar cualquier personal natural o jurídica perjudicada y quienes
tengan interés legítimo.
Para presentar la demanda, la LGP exige una reclamación previa por escrito
dirigida al anunciante solicitando la cesación o la rectificación.
Sujetos:
- anunciante: persona física o jurídica en cuyo interés se realiza la
publicidad.
- Agencias de publicidad: persona física o jurídica que profesionalmente
se dedica a crear publicidad por cuenta del anunciante.
- Medios de publicidad: se dedican profesionalmente a difundir la
publicidad.
I. CARACTERES GENERALES DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
1. CONCEPTO Y FUNCIÓN.
2. RÉGIMEN JURÍDICO.
En cuanto a las marcas, la definición está en el art. 4 LM. Este artículo exige
que solo son posibles las marcas cuando el titular de las mismas es una
empresa.
El art 4 hace referencia a qué tipo de signo utilizamos para constituir la marca,
y dice que sirve con que ese signo sea susceptible de representación gráfica.
Lo normal son las MARCAS FIGURATIVAS (imágenes, dibujos, etc)
combinadas con palabras o letras.
También pueden constituir marca los envoltorios (art. 4), los envases, las
formas de los productos, en general, las MARCAS O FORMAS
TRIDIMENSIONALES siempre que tengan alguna especificidad.
Hay una referencia curiosa que son los SIGNOS SONOROS (4.2.e) pero
entendiendo que sean susceptibles de representación gráfica.
Otra modalidad próxima a las colectivas son las MARCAS DE GARANTÍA, hay
una disociación entre el titular de la marca y el o los usuarios de la misma.
Añaden un plus, y es una cierta garantía de que los productos amparados por
esa marca cumplen determinadas condiciones en cuando a origen de los
productos empleados, salubridad, forma de la producción, etc.
Además se da la característica de que el titular de la marca no puede a su vez
ofrecer los productos amparados por la marca de garantía, es decir, se crea un
ente parecido a los entes reguladores de las denominaciones de origen.
Se permite el uso a todas aquellas empresas que cumplan los requisitos
exigidos por la marca de garantía.
2. PROHIBICIONES DE MARCAS.
PROHIBICIONES ABSOLUTAS.
Hacen referencia a signos que no pueden ser susceptibles de inscribirse o
registrarse como marca.
No son signos válidos:
∼ Hay una prohibición que hace referencia a los signos que no sirvan
para distinguir los productos (ej: una marca de leche no puede
llamarse leche).
PROHIBICIONES RELATIVAS.
Hace referencia a signos que en sí mismos pueden constituir marcas. Se
prohíbe el uso y registro de ese signo porque entra en conflicto con un derecho
de otra persona distinta.
Vamos a tratar:
- procedimiento administrativo de concesión de marcas.
- Como se adquiere el derecho sobre la marca.
El uso efectivo y real en España no quiere decir que los productos sean
comercializados en España, sirven los productos que vayan a ser exportados al
extranjero.
- que se realice sin mi autorización cualquier acto que suponga poner ese
signo (marca) en productos ajenos.
- Que se importen productos con la marco, con particularidades.
- Que se use la marca en documentación comercial y publicitaria, y usar el
signo en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio.
- Que se coloque la marca en un diccionario o en enciclopedias. Se trata
de que cuando se incluya una marca en una obra científica, un
enciclopedia, etc. se tendrá que hacer expresa referencia a que se trata
de una marca registrada para evitar que se pueda caer en una
vulgarización de la marca.
El lucro cesante, para calcularlo hay una medida y es que directamente sin
necesidad de aportar mayores pruebas se destinará el 1% de la cifra de
negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente fabricados o
marcados.
La ley otorga una facultad en el art. 43 para que sea el demandante quien elija
entre una serie de criterios con base al cual quiere que se establezca el lucro
cesante. Son:
Una novedad en la ley de marcas del 2001 es que cuando se plantea una
acción que se ejercita por el titular antiguo, el demandado, por medio de una
excepción procesal, puede probar que esa marca ha tenido un uso real y
efectivo.
Límites:
- obligación de usar la marca.
6. TRANSMISIÓN Y LICENCIAS.
Las marcas tienen un alto valor patrimonial y económico y, por tanto, son objeto
de negocios jurídicos vinculados a la empresa, pero también se pueden ceder o
transmitir al margen de la empresa a la que esté asociada. Esa transmisión o
negocio sobre la marca puede ser plena o limitada. También puede ser objeto
de copropiedad y objeto de prenda.
Habrá que atenerse a lo que digan las partes en el contrato, la cláusula básica
es la del ámbito territorial, si para toda España o para solo una parte del
territorio.
Por medio del contrato de licencia, el licenciatario pasa a ser licenciante.
NULIDAD
La nulidad relativa nos pone en conexión con las prohibiciones relativas de los
arts. 6 a 9, esas prohibiciones se convierten en causas de nulidad relativa.
La legitimación activa la tiene el titular de la marca idéntica o similar para
productos idénticos o similares.
CADUCIDAD.
Causas de la caducidad:
- renuncia del titular.
La falta de uso de la marca en plazo, art. 39, plantea que la marca debe ser
usada en los primeros 5 años y no dejar de utilizarla durante más de 5 años.
Cuando alguien demanda la caducidad por falta de uso es el titular de la marca
y no el demandado que ha estado utilizando la marca quien ha de probar, esto
es la inversión de la carga probatoria.
La ley dice que no cabrá declarar la caducidad de la marca si es titular es
capaz de demostrar que ha empezado a utilizar la marca en el intervalo de la
finalización de los 5 años y la interposición de la demanda.
En la práctica pueden avisar de que alguien va a demandar, entonces empezar
a usar la marca, por eso la ley dice que el uso de la marca durante los 3 meses
anteriores a la demanda no se considerará un uso real y efectivo de la marca,
salvo en el caso de que se pueda probar que no había tenido conocimiento de
que la demanda se podía interponer.
No se puede declarar la caducidad de oficio.
8. LA MARCA COMUNITARIA.
- Marcas engañosas.
- Indicaciones geográficas.
DENEGACIÓN RELATIVA
La OAMI lleva las riendas del proceso, situada en Alicante, tiene más
competencias, porque puede declarar la caducidad y también en ciertos casos
la nulidad.
El régimen de la marca comunitaria está en el reglamento, pero el contenido y
las acciones se rigen por los derechos nacionales.
Los tribunales competentes para conocer de esas acciones no es la OAMI, sino
los llamados tribunales nacionales de marcas comunitarias.
Otra posibilidad es obtener autorización del titular de ese nombre para inscribir
ese nombre como marca de ese tercero y posteriormente el titular del nombre
lo cede. En el caso de que ese tercero quiera inscribir sus productos con su
nombre (que cedió), la prohibición aplicable es que no puedo inscribir una
marca posterior idéntica a una anterior.
Cuando estamos ante este tipo de marcas, el titular registral de una de estas
marcas podrá oponerse a que se conceda otra marca idéntica o similar aunque
los productos sean distintos. Cuanto más notoria o renombrada sea la marca
nos podremos oponer a que se inscriban otras marcas tanto más alejadas de la
propia (ej: coca-cola se puede oponer a que se inscriba cualquier producto con
ese nombre).
Si somos simples usuarios de una marca de este tipo (no la hemos registrado)
en casos excepcionales podremos oponernos a que se inscriba otra marca
idéntica o similar para productos idénticos o similares. Sería tratado como si
fuera titular registral de la marca.
1. NOCIÓN Y FUNCIÓN
2. RÉGIMEN JURÍDICO.
V. EL NOMBRE DE DOMINIO.
REGULACIÓN NACIONAL
REGULACIÓN INTERNACIONAL
Existen 2 convenios:
- convenio de 1973 sobre la patente europea.
- Convenio de 1975 sobre la patente comunitaria. Éste no ha entrado en
vigor.
En el convenio sobre la patente europea, la idea sería contar con una única
solicitud para obtener una patente en toda la UE.
El convenio sobre la patente comunitaria sí está en vigor. Hay una oficina sobre
la patente europea en Munich y se trata de facilitar la obtención de patentes en
algunos o todos los países firmantes del convenio, pero hoy por hoy, no es una
única solicitud, sino una forma de facilitar la obtención de patentes en varios
países.
3. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.
Hay que saber qué es lo que podemos patentar. Sabemos que las patentes
solo se conceden para proteger invenciones y no descubrimientos.
- los descubrimientos.
- las teorías o métodos matemáticos
- las reglas y métodos para el ejercicio de actividades económicas
- las simples formas de presentar informaciones
- programas de ordenador
- los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico
- en general, los enumerados en el art. 4.4 LP.
Hay invenciones que tampoco son patentables. Hay un art. básico (4.1 y 5 LP).
Lo que se exige a una invención para poder ser patentable es:
INVENCIÓN NUEVA.
ACTIVIDAD INVENTIVA.
En general, hoy en día, con la ley de 2002, se puede decir que caben las
patentes biotecnológicas con bastantes restricciones.
No resulta patentable en esta materia:
- procedimientos de clonación de seres humanos.
- Utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
- Procedimiento de modificación de la identidad genética germinal del ser
humano (es una modificación del genoma que sea transmisible de
manera hereditaria).
En sentido contrario, los cambios que no sean trasmisibles por herencia,
sí son patentables.
- procedimiento de modificación de identidad genética de los animales
cuando suponga sufrimientos innecesarios.
- Las variedades vegetales y las razas animales como principio general,
las variedades vegetales tienen su propia vía de protección. Además,
porque el art. 5.2 permite patentar las invenciones que tengan por objeto
vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita
a una variedad vegetal o una raza animal determinada.
- El cuerpo humano en cualquiera de sus fases o en cualquiera de sus
estadios o elementos.
4. PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN.
PROCEDIMIENTO GENERAL.
Después de esto, el solicitante de la patente tiene que pedir que se elabore, por
parte de la OEPM, el informe sobre el estado de la técnica, que sirve para
contrastar la solicitud con este informe y ver si tiene el requisito de novedad.
Art. 39 y 40.
En realidad sigue los mismos pasos que el procedimiento general. Se
caracteriza por el carácter opcional o facultativo. Después de la publicación del
informe sobre el estado de la técnica, el solicitante puede, facultativamente,
solicitar que la OEPM lleve a cabo un examen previo de novedad y actividad
inventiva. Que sea la OEPM la que se pronuncie acerca de su ese invento tiene
las características necesarias.
De forma muy similar a lo que ocurre en el ámbito de las marcas, hay unas
acciones que puede ejecutar el titular de una patente contra quienes lesionen
su derecho:
Esas acciones incluyen:
- cesación
- indemnización:
o daño emergente
o lucro cesante
o posibilidad de elegir entre varios criterios la fijación del lucro
cesante
- embargo de los objetos producidos infringiendo el derecho de patente.
- Solicitar la atribución en propiedad de esos productos.
- Adoptar las medidas para evitar que esos actos sigan produciéndose en
un futuro.
- Publicación de la sentencia condenatoria a costa del demandado.
1. CLASES.
- contractuales.
- De pleno derecho.
- Obligatorias.
CONTRACTUALES
DE PLENO DERECHO.
OBLIGATORIAS.
8. LA PATENTE EUROPEA.
Por otro lado, está el convenio de Munich sobre la patente europea. Ese
convenio sí ha entrado en vigor en España y somos parte. Este convenio
creaba una oficina europea de patentes en Munich y facilita que mediante una
solicitud ante la oficina europea de patentes se pueda conseguir un conjunto de
patentes nacionales en los países señalados en la solicitud.
Otro convenio muy antiguo es de 1883 de la Unión de París por el que se crea
una unión para la propiedad industrial.
Establece junto con sus modificaciones que todos los sujetos de alguno de los
países firmantes de ese convenio van a tener en cada uno de los restantes
países un trato como si fueran nacionales de ese país, y también establece el
principio de prioridad unionista, que es que si yo solicito una patente en España
a fecha de hoy y solicito la prioridad unionista, voy a tener un plazo de 12
meses para poder solicitar en otros países de esta unión la posibilidad de
solicitar otra patente igual sin que se me pueda adelantar nadie.
III. MODELOS DE UTILIDAD.
1. NOTAS CARACTERIZADORAS.
NOVEDAD
NOVEDAD
Un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño anterior idéntico haya sido
hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud. La
ley añade que sigue siendo idéntico aquel diseño que se diferencie de otros por
detalles irrelevantes (la duda es cuándo son irrelevantes los detalles).
CARÁCTER SINGULAR
Por lo que se refiere a las piezas que van a ser montadas en un producto
complejo, la ley dice que sí pueden ser protegidas por la vía del diseño
industrial siempre que la pieza en sí sea perceptible o visible en el producto
complejo una vez montada en el mismo.
Hay una publicación en el BOPI del diseño una vez realizado el examen de
oficio. A partir de ahí, se abre un plazo de 2 meses para que cualquier persona
se oponga a la concesión si entiende que no se dan los requisitos.
A partir de ese momento existe el trámite de alegaciones del solicitante en
defensa de su derecho, y el procedimiento termina con una resolución de la
OEPM.
Derechos del titular: son similares a los de cualquier otro derecho de propiedad
industrial.
También existe vertiente positiva: explotación del diseño.
Y vertiente negativa: impedir que terceros no autorizados puedan usar en el
tráfico ese diseño.