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Sociedades - Resumen 3
Sociedades - Resumen 3
La diferencia ppal. entre sociedad y empresa radica en que la sociedad es sujeto de derecho y, como tal, ente susceptible de
adquirir derechos y contraer obligaciones; la empresa es una organización para producir bs. o serv., pero no es un sujeto de
derecho, además necesita de un titular que puede ser una persona física o jurídica.
El concepto de empresa es un concepto económico y solo adquiere significación jurídica a través de la persona de su titular,
esto es, el empresario.
La ley de contrato de trabajo aplica el concepto de empresa, también a las personas jurídicas que no tienen fines de lucro
(asoc. civiles, fundaciones).
Existen varias teorías donde cada una ofrece soluciones distintas a los variados problemas que enfrentan las sociedades.
Entre ellas encontramos:
a) TEORÍA CONTRACTUALISTA CLÁSICA:
Trata al negocio constitutivo de la soc. como un contrato bilateral, oneroso. El Código de Comercio define a la soc.
como un contrato y el Código Civil la ubica dentro de los contratos.
b) OPINIÓN DE THALLER:
No duda que el acto constitutivo de la soc. sea un contrato, pero se debe reconocer que él establece entre los
contratantes un “vínculo simpático” muy distinto del que establecen las convenciones ordinarias. La soc. crea entre las
partes que lo forman un interés común y no un interés contrario.
c) TEORÍA DEL CONTRATO A FAVOR DE TERCERO:
Las obligaciones asumidas por los socios, especialmente la de aportar, lo son en relación al nuevo ente que surge, no
hacia los consocios, de este modo la soc. resultaría el 3ro beneficiario. Esta teoría es inadmisible porque:
# la soc. no es un sujeto extraño, es una creación del contrato y no un destinatario de sus beneficios.
# el 3ro, en tanto no acepte, no adquiere ningún derecho inmediato.
# mientras el contrato a favor del 3ro hace surgir a favor de éste solo derechos, el de la soc. impone
obligaciones al ente en beneficio de los socios
e) TEORÍAS ANTICONTRACTUALISTAS:
Niegan terminantemente la naturaleza contractual, caracterizando al vínculo societario como una relación jurídica
unilateral al que denominan “acto social constitutivo” del cual nace un nuevo sujeto de derecho. Esta teoría fracasa ya
que no hay una sola parte.
Los autores señalan que las opiniones anticontractualistas incurren en un doble error:
# no es verdad que no exista contraposición de intereses entre los socios.
# si bien es cierto que del acto constitutivo surge un sujeto de derecho, esto no desnaturaliza la posición que asume
cada socio en este acto, pues las declaraciones de voluntad se entrecruzan, resultando la soc. de ese acuerdo de
voluntades que permanecen discernibles y diferenciadas.
Según el art. 16 la nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios no producirá la nulidad, anulación
o resolución del contrato, salvo que la participación o la prestación de ese socio deba considerarse esencial, habida
cuenta de las circunstancias.
En cuanto a la nulidad de la soc. por objeto ilícito, el art. 18 dispone que los 3ros de buena fe pueden alegar contra los
socios la existencia de la sociedad, sin que éstos puedan oponer la nulidad. Constituye esto una solución opuesta a la
nulidad de los contratos en gral., ya que el art. 1.050 del Código Civil determina que la nulidad pronunciada por los
jueces vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado.
La sociedad unipersonal.
El Código de Comercio declaró que la exigencia legal de un mínimo de participantes es aplicable, no sólo a la constitución, sino
a toda la vida de la soc., y que este requisito no se cubría cuando los accionistas eran solo aparentes o prestanombres. En
cuanto a la doctrina, la tendencia gral. fue dirigida hacia el rechazo de la aceptación de la soc. unipersonal, no solo en el acto
constitutivo, sino también durante su funcionamiento posterior.
La Ley Gral. de Soc., en función de la teoría contractualista, requiere para la constitución de una soc. de cualquier índole la
concurrencia de por lo menos dos personas. Además, al tratar la disolución de las soc. en gral., incluye expresamente como
causal “la reducción a uno del nro. de socios, siempre que no se incorporen nuevos socios en el término de tres meses. En
este lapso el único socio será responsable ilimitado y solidariamente por las obligaciones sociales contraídas”.
Es decir que la ley insiste en exigir la pluralidad de participantes en el acto constitutivo, y aun luego, durante toda la vida de la
soc.. No existen elementos suficientes en la ley que permitan determinar si esta pluralidad es exigida como simple formalidad o
si, por el contrario, se pretende que debe existir en todo momento una pluralidad de intereses reales.
3) La sociedad como sujeto de derecho. Importancia del tema. El art. 33 del Código Civil y el art. 2 de Ley de Soc.
Comerciales.
El art. 2 de LSC dispone: La sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta Ley.
El art. 33 del Código Civil dice que las soc. comerciales son “personas jurídicas privadas”.
El art. 2 no agrega ni modifica el art. 33. Sujeto de derecho sólo puede ser la persona, en nuestro ordenamiento no se admite la
posibilidad de un “sujeto de derecho” que no revista la calidad de persona. Se trata de términos sinónimos, de modo que el art.
2 esta diciendo algo que ya dispone el art. 33 del Cód. Civil: las soc. comerciales son personas.
Entre la expresión “sujeto de derecho” y “personas jurídicas” hay una relación de género a especie, de donde resulta que la ley
19.550 ha venido a confirmar el género sin haber alterado la especie dentro de la cual ha colocado el Cód. Civil a las soc.
mercantiles (género: sujeto de derecho; especie: persona jurídica).
Teoría de la penetración.
La persona jurídica no es más que un instrumento dado por la norma jurídica para que las personas físicas puedan lograr un
mayor desenvolvimiento.
Pero existen límites para el uso de los instrumentos. El 1er límite consiste en que su uso debe ser conforme a la ley. Por ello,
cuando se abusa de ese instrumento o se lo hace en forma contraria a la equidad, se ha procurado quitar el velo de la
personalidad, sin declarar la extinción de la persona jurídica, y entrar a analizar el substractum patrimonial y personal para
hacer recaer todas las concesiones jurídicas sobre quienes lo usaron y pretendieron evadirse a través de la adopción de la
forma jurídica.
La jurisprudencia argentina se ha pronunciado a favor de esta teoría en numerosos fallos, donde los dos más importantes son:
a) CASO SWIFT – DELTEC:
Un holding con sede en las Bahamas tenía un importante paquete accionario en Swift Argentina. Deltec carga con
deudas ficticias el pasivo de Swift y, por lógica, Swift es declarada en quiebra, donde Deltec pretende cobrar esas
deudas ficticias que hicieron quebrar a Swift.
El juez interpreta que Deltec y Swift son la “misma persona”, y al tratarse de dos personas dependientes no le hace
lugar al reclamo, diciendo que las deudas son inexistentes, y por ésta razón, extendió la quiebra a Deltec, por tratarse
de una misma persona.
Atributos de la personalidad.
Son aquellos elementos que deben darse necesariamente en toda persona, sea física o de existencia ideal, por ser inherentes
a su condición, de modo que no es concebible una persona que carezca de alguno de ellos. Tales son:
1) Capacidad de derecho:
Es la aptitud que tiene toda persona para ser titular de derechos y deberes. Es aplicable para personas físicas como
jurídicas, pero mientras la capacidad de las 1ras, en principio, es ilimitada, en las 2das está limitada por los fines de la
institución (art. 35 Cód. Civil).
Referido concretamente a soc. comerciales, su capacidad está referida a todos los actos compatibles con su objeto, o
sea, la concreta actividad para la cual se ha constituido a fin de obtener los beneficios de los que pretenden participar
los socios.
2) Patrimonio:
Es el conjunto de bs. de una persona y las cargas que los gravan. Es uno e indivisible. La soc. comercial, dada su
condición de persona jurídica, tiene un patrimonio propio distinto al patrimonio particular de sus socios. De ahí que los
bs. son adquiridos en propiedad por la soc. y las obligaciones son contraídas por ésta y no por sus socios.
Es distinto del capital porque éste es la cifra ideal y abstracta que figura en el contrato societario y que los socios están
obligados a conservar y/o recomponer en tutela de los acreedores de la soc..
3) Nombre de la sociedad:
Es la designación con la que se distingue a una soc. de otra, y constituye una propiedad suya en el sentido de que
puede oponerse a que su nombre sea utilizado por otra soc. u empresa (este derecho no es absoluto ya que un fallo
determinó que mientras que con la utilización de un nombre igual o parecido no se produzca confusión con ambas
empresas ni se invada la esfera de la actividad de la titular del nombre, tal uso no puede considerarse ilegítimo).
Es requisito esencial que toda soc. integre su nombre agregando la indicación del tipo societario que le corresponda,
en forma completa o abreviada.
4) Razón social:
Sólo pueden llevar razón social las soc. que tengan socios que respondan solidaria e ilimitadamente (aunque
subsidiariamente) por las obligaciones sociales: Soc. Colectiva, En Comandita Simple, etc..
Éste se formará con el nombre de alguno, algunos o todos los socios, debiendo contener las palabras “y Compañía” o
su abreviatura si en ella no figuran los nombres de todos los socios.
La denominación es el nombre social que no constituye una razón social, puede consistir en un nombre de fantasía; y
en las SRL puede consistir también en el nombre de alguno o todos los socios con el aditamento “Soc. de Resp.
Limitada o su abreviatura SRL”, lo cual indica que no existe responsabilidad ilimitada y solidaria.
A su vez, las Soc. Colectivas, De Capital e Industria y en Comandita Simple, pueden prescindir de la razón social y
utilizar un nombre de fantasía. No pueden llevar razón social sino denominación las SRL y las SA.
5) Domicilio:
Es la jurisdicción del RPC en cuyo ámbito territorial se ha constituido la soc..
El art. 11 inciso 2) de LSC expresa que en el contrato social debe figurar:
La razón social o la denominación, y el domicilio de la soc..
Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por
separado suscripta por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la soc. todas las
notificaciones efectuadas en la sede inscripta.
Se distingue entre:
# Sede: siendo esta el lugar concreto donde se halla su administración con indicación de la calle y nro.. Debe
inscribirse en el RPC. La sede inscripta constituye para la soc. un domicilio especial. Se puede especificar dentro del
acto constitutivo o por separado. Su variación no produce la modificación del contrato.
# Domicilio: si no posee indicación de la sede, es la localidad o cuidad.
Cambio de domicilio:
Implica la reforma del acto constitutivo, salvo pacto en contrario. Se requiere en consentimiento de todos los socios en
la SC, SCS y en la SCeI (unanimidad).
Cuando se trata de SA, el cambio de domicilio debe resolverse por asamblea extraordinaria. Pero si se pretende llevar
el domicilio al extranjero, rige la última parte del art. 244 según el cual tanto en 1ra como en 2da convocatoria la
resolución debe adoptarse por el voto favorable de la mayoría de las acciones con derecho a voto, sin aplicarse la
pluralidad de voto. El socio disidente puede ejercer el derecho de receso.
6) Órganos sociales:
El desenvolvimiento de la soc., la gestión de sus negocios, su actuación frente a 3ros, la vida misma de la soc.,
requieren de la actuación de personas físicas facultadas a ese efecto, que deben procurar que la soc. alcance
satisfactoriamente el objetivo propuesto con su creación. Surge así el concepto de órgano societario que es connatural
con el de la personalidad de la soc..
Fontanarosa dice que “la voluntad de la soc. es el resultado de la voluntad de las personas físicas que integran los
diversos órganos creados por la ley o por los estatutos para el gobierno del ente”.
Cuanto más compleja sea la organización de la soc., más diferenciados aparecerán los diversos órganos. Los órganos
que componen a una soc. son:
a. Órgano de Administración:
Es la persona o grupo de personas físicas que por disposición de la ley o estatutos, están autorizados a
manifestar la voluntad del ente y a desarrollar la actividad jurídica necesaria para la consecución de sus fines.
Los administradores declaran y ejecutan la voluntad de la soc..
Administración y representación.
La actividad jurídica de la soc., en las relaciones externas, se vincula directamente con la representación y con
la responsabilidad que puede recaer sobre la soc..
La representación es el medio por el cual la soc. actúa frente a 3ros, mientras que en la administración se
concentran las relaciones internas de la organización. Puede haber representantes de la organización que no
integren el órgano de administración.
b. Órgano de Gobierno:
El gobierno definitivo de la soc. está en manos del conjunto de socios quienes pueden disponer del futuro de la
soc., resolver su disolución y liquidación, etc.. Toda reunión de socios para deliberar y resolver sobre cualquier
cuestión de interés social constituye el órgano de gobierno de la sociedad.
c. Órgano de Fiscalización:
El art. 11 inciso 6) de la ley exige como requisito común que el instrumento constitutivo contenga la
organización de la fiscalización de la administración social.
Dado el contralor directo y en forma individual que pueden ejercer los socios en las soc. “intuitus personae”, no
se puede hablar de un órgano de fiscalización.
En cambio, sí existen órganos de fiscalización en las soc. de organismos diferenciados.
Respecto de las SRL el art. 158 dice que puede establecerse un órgano de fiscalización, sindicatura o consejo
de vigilancia, que se regirá por las disposiciones del contrato. La sindicatura o el consejo de vigilancia son
obligatorios en la soc. cuyo capital alcance el importe fijado por el art. 299, inciso 2).
Realización de actos aislados: se halla habilitada para realizar en el país actos aislados y estar en juicio.
Ejercicio habitual de los actos comprendidos en el objeto social: Para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su
objeto social, establecer sucursal asiento o cualquier otra especie de representación permanente, debe:
a) acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país
b) fijar un domicilio en la República, cumpliendo con la publicación e inscripción exigidas por esta ley para las soc. que se
constituyan en la República
c) justificar la decisión de crear dicha representación y designar la persona a cuyo cargo ella estará
d) es obligatorio para dicha soc. llevar en la República contabilidad separada y someterse al contralor que corresponda al
tipo de soc.
Si se tratare de una sucursal se determinará además el capital que se le asigne cuando corresponda por leyes especiales.
Constitución de sociedades: el art. 123 establece que para constituir soc. en la República, deberán previamente acreditar
ante el juez del Registro que se han constituido de acuerdo con las leyes de sus países respectivos e inscribir su contrato
social, reformas y demás documentación habilitante, así como la relativa a sus representantes legales, en el registro Público de
Comercio y en el registro Nacional de Soc. por Acciones, en su caso.
Sociedad constituida en el extranjero pero con sede o ppal. objeto en la República: el art. 124 establece que la soc.
constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma,
será considerada como soc. local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor
de funcionamiento.
El acto constitutivo puede suscribirse en el extranjero, pero cuando la soc. esté comprendida dentro del art. 124, dicho acto
constitutivo debe cumplir con todos los requisitos de la ley argentina, inscribirse en el RPC y funcionar dentro de las previsiones
de nuestro ordenamiento.
Responsabilidad de los participantes: el art. 121 establece que el representante de soc. constituida en el extranjero contrae
las mismas responsabilidades que para los administradores prevé esta ley y, en los supuestos de soc. de tipos no
reglamentados, las de los directores de SA.
Emplazamiento en juicio de la sociedad con sede en el extranjero: el art. 122 establece que el emplazamiento a una soc.
constituida en el extranjero puede cumplirse en la República:
# originándose en un acto aislado, en la persona del apoderado que intervino en el acto o contrato que motive el litigio.
# si existiere sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación, en la persona del representante.
# si el apoderado no ha denunciado domicilio en el país y no e posible localizarlo, se lo citará en la República.
UNIDAD II
Análisis.
a) Pluralidad de partes:
Determina la existencia de dos o más personas en vez de dos o más partes. Parte es un centro de intereses jurídicos
comunes que puede estar constituido por una o varias personas. Para la ley pareciera que sólo pueden concurrir partes
unipersonales. Sin embargo, el art. 156 prevé para las SRL y el art. 209 para las SA, la posibilidad de que existan
condominios sobre la cuota social y la acción, lo cual nos coloca ante la admisión de partes pluripersonales en estos
tipos societarios. En cambio, esto no parece permitido en las soc. intuitus personae dadas las especiales
características que éstas ofrecen.
Es esencial la pluralidad de partes con lo cual se rechaza toda discusión sobre la posible admisión de soc.
unipersonales.
La soc. se disuelve por reducción a uno del nro. de socios, siempre que no se incorporen nuevos socios en el término
de 3 meses. En este lapso el único socio será responsable ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales
contraídas.
b) Tipicidad:
El art. 1 impone el “principio de tipicidad” con un doble alcance:
• el tipo societario adoptado determina el carácter mercantil de la soc. con independencia del objeto por el cual se
ha constituido.
• la tipicidad está adoptada como principio de orden público, pues es nula la constitución de una soc. de los tipos
no autorizados por la ley.
c) Organización:
La referencia al concepto tiene un triple significado:
• necesidad de que exista una regulación que determine el régimen de los diversos órganos societarios y los
derechos y obligaciones de los socios entre sí y con respecto al ente social;
• necesidad de que las aportaciones se realicen para una explotación en común, coordinándose los bs. y
esfuerzos en un sentido unitario en procura de un fin único;
• implica una relación con la idea económica de empresa.
d) Aportes:
Requisito esencial de que cada uno de los socios se obligue a efectuar un aporte que consista en una obligación de dar
o de hacer.
# Ley 22.686/82: introdujo reformas en el régimen de SA, sobre todo respecto de aquellas que están autorizadas a hacer oferta
pública de sus acciones y debentures.
# Ley 22.903/83: contiene 10 artículos: el art. 1 señala que normas de la ley 19.550 son reemplazadas por la nueva ley y
determina cual es el nuevo texto de las normas sustituidas. El art. 2 incorpora a los contratos de colaboración empresaria.
Tipicidad.
Consiste en la disciplina legislativa particular impuesta a las soc., que permite diferenciar unas de otras a través de ciertos
requisitos esenciales que les son propios.
Fundamentos de la tipicidad.
Unos de los ppales. fundamentos es la seguridad para los 3ros. El derecho de soc. se ocupa de las relaciones de los socios
entre sí y con los órganos del ente social, y las relaciones que establece la soc. con 3ros. Los derechos de los 3ros dependen
en gran medida de la forma en que la soc. está organizada.
La ley 19.550 regula los siguientes tipos sociales:
a) Soc. Colectiva.
b) Soc. en Comandita Simple.
c) Soc. de Capital e Industria.
d) Soc. de Responsabilidad Limitada.
e) Soc. Anónima.
f) Soc. en Comandita por Acciones.
g) Soc. Accidental o en Participación.
No las regula pero es un tipo previsto por la ley, las Soc. de Economía Mixta, sujetas a las disposiciones de la ley 12.962.
Dentro de las SA aparecen como un subtipo con ciertos rasgos propios las Soc. Anónimas con participación mayoritaria del
Estado. Se debe agregar como un nuevo tipo a las Soc. del Estado.
Clasificación de las sociedades.
1) Soc. Intuitus Personae e Intuitus Rei (GARO):
# Dentro de las soc. de personas (o intuito personae o por interés) encontramos a las soc. colectivas, de capital e
industria, en comandita simple y en comandita por acciones.
Estas dos últimas respecto de los socios colectivos.
# Dentro de las soc. de capital (o intuito rei) encontramos a las SA y en comandita por acciones (respecto de los socios
comanditarios).
# Dentro de las soc. mixtas encontramos a las SRL, en comandita, consideradas en sus dos aspectos.
Este criterio se basa en la mayor o menor pre-eminencia que el elemento personal puede tener sobre el elemento
capital.
La distinción entre intuitus personae e intuitus rei resulta ineludible para ubicar a las soc. colectivas y a las de capital e
industria por un lado, y las SA por el otro; pero no resulta favorable el grupo de soc. mixtas, entre las cuales ubica a las
SRL.
b) Cuotas: son las partes en que se divide el capital de las SRL. Deben ser de igual valor el que se será de $10 o un
múltiplo de diez, son libremente transmisibles salvo disposición en contrario. El contrato de soc. puede limitar la
transmisibilidad pero no prohibirla.
c) Acciones: el capital de las SA y la parte del capital comanditario de la soc. en comandita por acciones se divide y
representa por títulos accionarios, los cuales deben ser de igual valor y representados por títulos que deben ser
emitidos nominativos y no endosables. Su cesión transfiere la calidad de socio sin necesidad de modificar el
contrato y la aceptación por parte de los demás socios.
b) Auto-organicismo: cualquier socio puede intervenir en la administración, examinar los libros y papeles de la soc. y
las resoluciones se toman por acuerdos de los socios sin los requisitos que impone una asamblea.
Consentimiento.
La soc. nace por el acuerdo voluntario (espontáneo) de los socios. Cualquier entidad creada por la ley a la que deban
incorporarse obligatoriamente determinadas personas en razón de su profesión u otro motivo no puede ser calificada como
soc..
El consentimiento no debe estar viciado, como condición de validez del contrato, pues según lo determina el Cód. Civil son
anulables los actos jurídicos en que el sujeto obrare hallándose privado de la razón o cuando tuviese vicios de error, dolo o
violencia (el vicio no afecta a la voluntad del acto, afecta sólo al vínculo entre ese socio y la soc., salvo el art. 16).
El art. 16 de la LSC establece que la nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios no producirá la nulidad,
anulación o resolución del contrato, salvo que la participación o la prestación de ese socio deban considerarse esencial, habida
cuenta de las circunstancias. Cuando se trate de una soc. de dos socios, el vicio de la voluntad hará anulable el contrato. Si
tuviese más de dos socios, será anulable cuando los vicios afecten la voluntad de los socios a los que pertenezca la mayoría
del capital.
Capacidad.
La regla gral. es que toda persona mayor de 21 años puede por sí formar parte de cualquier tipo de soc., salvo que haya sido
declarado incapaz o incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
Menores de edad.
Deben contemplarse diversos supuestos:
a) Menor emancipado por matrimonio: se logra a los 14 años para las mujeres y a los 16 años para los hombres.
b) Menor emancipado por habilitación de edad: aquellos que hubieren cumplido 18 años podrán emanciparse por
habilitación de edad mediante decisión de quien ejerza sobre ellos la patria potestad. Pueden constituirse en cualquier
tipo de soc..
c) Menor con 18 años cumplidos: desde los 18 años pueden celebrar contratos de trabajo en actividad honesta sin
consentimiento ni autorización de su representante. No tienen la libre administración y disposición de sus bs., sino solo
de los adquiridos mediante su trabajo o profesión.
Sólo podrán formar parte en soc. en las que se limite en forma absoluta su responsabilidad debiendo aportar bs.
adquiridos en tales condiciones. Pueden ser parte de SA.
d) Menor autorizado para el ejercicio del comercio: el menor con 18 años cumplidos autorizado para el ejercicio del
comercio puede formar parte de soc. de cualquier tipo ya que el Cód. de Comercio dispone que será reputado mayor
para todos los actos y obligaciones comerciales.
e) Menor asociado al comercio del padre: el hijo mayor de 18 años que fuese asociado al comercio del padre, será
reputado autorizado y mayor para todos los efectos legales en las negociaciones mercantiles de la soc..
Pueden formar parte de cualquier tipo de soc..
f) Menores en gral., no comprendidos en otros puntos:
a. Sujeto a patria potestad: el padre está facultado para disponer de los bs. de su hijo (salvo inmuebles o renta de
la deuda pública en que necesita autorización judicial), pudiendo en consecuencia, hacerlos formar parte de
soc. donde limiten en forma absoluta su responsabilidad.
b. Sujeto a tutela: el Cód. Civil limita las facultades del tutor, pues sólo permite que el menor continúe en soc. si
recibe por herencia los derechos de los socios, debiendo mediar autorización judicial previo informe del tutor al
juez de la tutela.
g) Menores que reciben por herencia un establecimiento mercantil sujeto a indivisión: toda persona podrá imponer a sus
herederos, aún forzosos, la indivisión de los bs. hereditarios por un plazo de hasta 10 años. Si se tratase de un
establecimiento comercial, industrial, etc., el lapso de indivisión podrá extenderse hasta que todos los herederos
alcancen la mayoría de edad aunque exceda a los 10 años.
Cuando en el acervo hereditario existiere un establecimiento de índole semejante, el cónyuge supérstite que lo hubiere
adquirido o formado en todo o en parte, podrá pedir la indivisión por un término de 10 años.
El art. 28 de la LSC dispone que cuando existan herederos menores de edad, éstos deberán ser socios con
responsabilidad limitada. El contrato constitutivo deberá ser aprobado por el juez de la sucesión.
Si existiere posibilidad de colisión de intereses entre el representante legal y el menor, se designará un tutor ad hoc
para la celebración del contrato y para el contralor de la administración de la soc. si fuere ejercida por aquél.
El art. 29 de la LSC dispone que la infracción del art. 28, sin perjuicio de la transformación de la soc. en una de tipo
autorizado, hace solidaria e ilimitadamente responsables al representante del menor y a los consocios mayores de
edad, por los daños y perjuicios que sufra el menor.
NOTA:
La intención del legislador ha sido evitar que mediante un tipo societario que traiga aparejada una amplia
responsabilidad, se viole el ppio. de orden público que consagra la IRRESPONSABILIDAD de uno de los
cónyuges por las deudas contraídas por el otro.
Los cónyuges pueden formar:
# Soc. por Acciones
# SRL
# Soc. en Comandita por Acciones donde los dos sean comanditarios; donde uno sea comanditario y el otro
comanditado; pero nunca cuando los dos sean comanditados.
NOTA:
El fundamento de la prohibición de éste art. es que si la SA forma parte de otro tipo societario puede
comprometer la totalidad de su patrimonio en virtud de la responsabilidad que se asume, en una actividad
extraña al objeto social, y de este modo, perjudicar a la masa de accionistas y acreedores.
Otro fundamento es que la SA al asociarse a soc. de diverso tipo puede de ese modo actuar a través de la soc.
de la que forma parte, sustrayéndose a toda clase de control.
Participación en otras sociedades. Limitaciones.
El art. 31 dispone que ninguna soc. excepto aquellas cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión puede tomar o
mantener participación en otra u otras soc. por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y de las
reservas legales. Se exceptúa el caso en que el exceso en la participación resultare del pago de dividendos en acciones o por
la capitalización de reservas.
Las participaciones, sea en partes de interés, cuotas o acciones, que excedan de dicho monto deberán ser enajenadas dentro
de los 6 meses siguientes a la fecha de aprobación del balance general del que resulte que el límite ha sido superado. Esta
constatación deberá ser comunicada a la soc. participada dentro del plazo de 10 días de la aprobación del referido balance
gral. El incumplimiento en la enajenación del excedente produce la pérdida de los derechos de voto y a las utilidades que
correspondan a esas participaciones en exceso hasta que se cumpla con ella.
Sociedades controladas.
El art. 33 dispone que se consideren soc. controladas aquellas en que otra soc., en forma directa o por intermedio de otra soc.
a su vez controlada:
a) posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las
reuniones sociales o asambleas ordinarias;
b) ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o por los
especiales vínculos existentes entre las soc..
Sociedades vinculadas.
Se consideran soc. vinculadas cuando una participe en más del 10% del capital de otra. La soc. que participe en más del 25%
del capital de otra, deberá comunicárselo a fin de que su próxima asamblea ordinaria tome conocimiento del hecho.
Objeto.
Consiste en el conjunto de operaciones o actividades que ésta se propone realizar para que los socios logren el fin que se han
propuesto obtener en común. Es el elemento gral. del contrato; el cual no debe confundirse con el objeto específico que es la
actividad económica, comercial y financiera de cualquier soc.. El objeto es el previsto en el contrato y, la actividad, es el
desarrollo del objeto del contrato.
En la soc. el objeto es de ejercicio continuado y actúa como supuesto de la causa contractual.
El objeto de la causa contractual no es una cosa o una prestación, sino una actividad peculiar que determina una imputación
específica.
El objeto:
# puede consistir en una actividad no lucrativa.
# debe ser preciso y determinado y así ha de constar en el acto constitutivo. La exigencia de la determinación del objeto
adquiere importancia atenta a que la ley responsabiliza a la soc. ante los 3ros de buena fe por todos los actos realizados por
los administradores, aun excediendo sus facultades estatutarias, si tales actos no son notoriamente extraños al objeto social.
# Debe ser posible. Si es imposible, en el acto de constituirse de la soc., esta será nula por faltar un requisito esencial. Si el
objeto deviene en imposible, la soc. deberá disolverse y liquidarse.
Causa.
Como elemento gral. del contrato, es la finalidad económico-social prevista por la ley para regular el contrato de soc.. Los
autores comercialistas la ubican en la obtención de beneficios; siendo la causa de esta figura económica la inversión (a través
de los aportes) para la obtención de beneficios a través de una persona jurídica.
Ha dado lugar a largas controversias doctrinarias. Los anticausalistas niegan que se pueda hablar en los contratos de la causa
como un elemento.
Los causalistas, a su vez, se dividen en dos grupos:
a) la teoría subjetiva, donde la finalidad es la perseguida por las partes.
b) la teoría objetiva de la causa, que determina que el contrato es el resultado práctico que los contratantes se proponen
lograr mediante su celebración.
Forma.
Es el modo en que el acto jurídico contractual se manifiesta en las soc.. El art. 4 dispone que el contrato por el cual se
constituya o modifique una soc., se otorgue por instrumento público o privado (en el último caso deben llevar firmas certificadas
por escribano público o por autoridad competente).
La ley exige además la inscripción en el RPC del domicilio social; y para las SRL y Soc. por Acciones, el deber de publicar por
un día en el diario de publicaciones legales, el contrato constitutivo, sus modificaciones y su disolución.
La soc. solo se considera regularmente constituida con su inscripción en el RPC. Si el contrato constitutivo previese un
reglamento, se inscribirá con idénticos recaudos.
3) Elementos específicos del contrato de sociedad.
a) Fondo común.
El art. 1 establece la formación de un fondo común que se constituirá con los aportes de cada uno de los socios, en la
oportunidad y los requisitos exigidos según el tipo de soc..
Farina dice que el valor del conjunto del capital social y el fondo común, son términos similares o equivalentes.
El aporte.
Son prestaciones atípicas que pueden consistir en obligaciones de dar y obligaciones de hacer. Estas obligaciones se dan en
las soc. de personas, porque los socios responden solidaria, subsidiaria e ilimitadamente por ellos. En las soc. donde los socios
limitan su responsabilidad, los aportes deben consistir en obligaciones de dar en propiedad a la soc. bs. de ejecución forzada.
El art. 1 de la LSC exige como requisito esencial que cada socio se obligue a realizar un aporte para aplicarlo en común a la
producción o intercambio de bs. o servicios.
Sin aporte no hay socio, por ello el art. 37 dispone que el socio que no cumpla con el aporte en las condiciones convenidas
incurre en mora por el mero vencimiento del plazo, y debe resarcir los daños e intereses. Si no tuviere plazo fijado, el aporte es
exigible desde la inscripción de la soc..
La soc. podrá excluirlo sin perjuicio de reclamación judicial del afectado o exigirle el cumplimiento del aporte.
El aporte constituye una obligación y al mismo tiempo un derecho para el socio pues en la medida de su aporte se determinan
sus derechos como tal.
b) Cesión de créditos:
El art. 41 dice que en los aportes de créditos la soc. es cesionaria por la sola constancia en el contrato social. El
aportante responde por la existencia y legitimidad del crédito. Si éste no puede ser cobrado a su vencimiento, la
obligación del socio se convierte en la de aportar suma de dinero, que deberá hacer efectiva en el plazo de 30 días
(para que tal cesión sea oponible al deudor cedido y demás 3ros de buena fe, deberá cumplirse con la notificación al
deudor).
f) Bienes gravados:
El art. 43 dispone que los bs. gravados sólo pueden ser aportados por su valor con deducción del gravamen, el cual
debe ser especificado por el aportante.
En los bs. gravados con prenda con registro, el dueño de los bs. prendados no podrá enajenarlos, salvo en el caso de
que el adquirente se haga cargo de la deuda garantizada, continuando la prenda bajo las mismas condiciones en que
se constituyó, inclusive en cuanto a la responsabilidad del enajenante.
• Mediante pericia judicial: no procederá la impugnación por los acreedores de la soc. y cesa la responsabilidad
de los socios por la valuación.
d) Demás sociedades:
En el art. 51 dispone que los aportes en especie se valuarán en la forma prevenida en el contrato o, en su defecto,
según los precios de plaza o por uno o más peritos que designará el juez de la inscripción. Se aplica a soc. donde hay
socios que responden solidaria e ilimitadamente (SC, SCeI, SCS).
NOTA:
Este derecho es aplicable para los socios de las Soc. por Acciones, ya que no se puede privar al aportante de tal
derecho pues sería dejarlo librado al error y aun a la arbitrariedad del organismo de contralor.
GARANTÍA DE EVICCIÓN.
Todo socio responde por la evicción de los bs. por él aportados. El art. 46 dispone que la evicción autoriza la exclusión del
socio, sin perjuicio de su responsabilidad por los daños ocasionados. Si no es excluido, deberá el valor del bien y la
indemnización de los daños ocasionados.
El art. 47 dispone que el socio responsable de la evicción podrá evitar la exclusión si reemplaza el bien cuando fuere sustituible
por otro de igual especie y calidad, sin perjuicio de su obligación de indemnizar los daños ocasionados.
Con respecto a los demás tipos societarios no encontramos ninguna disposición que imponga la obligación de integrar en el
acto constitutivo determinado porcentaje del capital social ni un plazo para completar el saldo.
El art. 37 dispone que el socio que no cumpla con el aporte en las condiciones convenidas incurre en mora por el mero
vencimiento del plazo, y debe resarcir los daños e intereses. Si no tuviere plazo fijado, el aporte es exigible desde la inscripción
de la soc..
Capital.
CONCEPTO.
Es una cifra abstracta, intangible e invariable que representa el valor de los bs. que los socios han aportado o comprometido
aportar en propiedad. Es invariable pues se mantiene constante pese a las variaciones que pueda sufrir el patrimonio y sólo
habrá de modificarse en caso que mediante resolución adoptada por la mayoría requerida según el tipo social, se decida
aumentarlo o disminuirlo (excepción art. 188: las SA que hagan oferta pública de sus acciones pueden aumentar el capital
sin límite, sin por ello, tener que modificar el estatuto).
CARACTERÍSTICAS. INTANGIBILIDAD.
a) Cifra abstracta:
El capital social representa el valor total de las obligaciones de dar en propiedad asumidas por los socios, que se
traduce en un cantidad que figura en el contrato de soc., pero no se refiere en concreto a ningún bien o conjunto de bs.
en particular salvo en el acto constitutivo, pues éstos después de ingresados pueden ser sustituidos por otros de
diversa naturaleza.
Lo que interesa es el valor y no la naturaleza ni la identidad del bien.
b) Invariabilidad:
No significa que el capital de una soc. no se pueda modificar, pero mientras las mayorías necesarias no resuelvan en
este sentido la cifra del capital, ha de ser siempre la misma en el contrato de soc. y en los balances, sea cual fuere la
realidad patrimonial.
c) Intangibilidad o inviolabilidad:
Exige que se mantenga o por lo menos se trate de mantener la integridad del capital.
• Los socios deben efectuar aportaciones efectivas y no ficticias.
• El capital social debe aplicarse únicamente al objeto social bajo la responsabilidad de los administradores.
• Prohibición de abonar un interés fijo a los socios si no provienen de ganancias realizadas y líquidas.
• Absorción de las pérdidas de un ejercicio con los beneficios ulteriores que deben emplearse, ante todo, para
cubrirlas en base al ppio. de solidaridad del balance.
d) Determinación:
El capital social debe estar expresado en el contrato social con mención del aporte de cada socio.
e) Signo:
Deberá estar expresado en moneda argentina.
f) Integridad:
El capital social debe estar suscripto totalmente en el acto de constituirse la soc..
h) Fidelidad:
Debe responder a los aportes realizados.
Prestaciones accesorias.
En las soc. donde se limita la responsabilidad de los socios, además de los aportes que integran el capital, éstos pueden
obligarse a efectuar a favor de la soc. prestaciones de dar en uso o goce o de hacer.
Estas prestaciones no constituyen aportes; por ello se las denomina prestaciones accesorias. El art. 50 de la LSC establece los
requisitos que deben darse para poder calificarlas como prestaciones accesorias y ellos son:
a) tienen que resultar del contrato; si no resultaren del contrato se considerarán obligaciones que asumen los socios
frente a la soc. como 3ros,
b) no pueden ser en dinero,
c) deben ser claramente diferenciadas de los aportes,
d) se precisará su contenido, duración, modalidad, retribución y sanciones en caso de incumplimiento,
e) sólo pueden modificarse de acuerdo con lo convenido o, en su defecto, con la conformidad de los obligados y de la
mayoría requerida para la reforma del contrato.
Cuando sean conexas a cuotas de SRL, su transmisión requiere la conformidad de la mayoría necesaria para la modificación
del contrato, salvo pacto en contrario; y si fueran conexas a acciones, éstas deberán ser nominativas y se requerirá la
conformidad del directorio.
LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.
La ley permite la realización de reservas (facultativas y estatutarias), además de las legales obligatorias, para las SRL y Soc.
por Acciones, siempre que las mismas sean razonables y respondan a una prudente administración.
En ppio, las utilidades deben distribuirse en dinero, constituyendo ésta una regla gral., pero no absoluta puesto que en el inciso
4) del art. 66 admite la posibilidad de que las utilidades se distribuyan en otra forma que en efectivo, donde los administradores
en la memoria deben expresar las causas detalladamente.
Lo dispuesto anteriormente es de aplicación gral. para todos los tipos societarios.
c) Affectio Societatis.
CONCEPTO.
Constituye un elemento esencial del contrato de soc., caracterizada como la colaboración activa, consistente e igualitaria
dirigida a obtener los beneficios del negocio para dividirlos entre los socios.
Brunetti señala que la affectio societatis es la exteriorización de la voluntad de colaboración interesada y, por ello, no es un
requisito del contrato sino un elemento de su causa, por referirse al propósito de los contratantes de repartirse los lucros
producidos en el ejercicio de la actividad mancomunada.
Nuestra jurisprudencia se inclina a considerarlo como elemento esencial de la soc., por lo menos de las soc. “intuito personae”,
y su falta es considerada causa de disolución o cuanto menos de exclusión del socio en quien es manifiesto su falta de interés
por la suerte común, su falta de colaboración activa.
d) Plazo determinado.
Aparece como un elemento esencial (no tipificante) propio del contrato de soc.. En efecto, el art. 11 inciso 5) dispone que el
instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de soc., el plazo de duración, que
debe ser determinado.
Esto se justifica que en razón de esta forma y aun para las SC, se tutelan mejor los intereses convergentes y se ratifican ppios.
dirigidos a afirmar la seguridad jurídica.
El plazo debe guardar relación con la probabilidad media de duración de la vida humana y acorde a la naturaleza y objeto de la
soc..
Si el plazo vence, surgirá una responsabilidad directa (no subsidiaria), ilimitada y solidaria.
El art. 99 dispone que los administradores con posterioridad al vencimiento de plazo de duración de la soc. o al acuerdo de
disolución o a la declaración de haberse comprobado alguna de las causales de disolución, solo pueden atender los asuntos
urgentes y deben adoptar las medidas necesarias para iniciar la liquidación.
Responsabilidad.
Cualquier operación ajena a esos fines los hace responsables ilimitada y solidariamente respecto a los 3ros y los socios sin
perjuicio de la responsabilidad de éstos.
NOTA RESUMEN:
Elementos esenciales:
a) Comunes:
a. Consentimiento.
b. Objeto.
c. Forma.
d. Causa.
b) Propios:
a. Aportes.
b. Participación en los beneficios y pérdidas.
c. Affectio societatis.
d. Plazo de duración.
UNIDAD III
1) Requisitos del acto constitutivo de la sociedad. Contenido del instrumento constitutivo. Exigencias de la ley 19.550.
Enumeración y análisis.
El art. 11 establece los requisitos esenciales no tipificantes que, en gral., debe contener el acto constitutivo de una soc.
comercial, sin perjuicio de ciertos requisitos impuestos para determinados tipos societarios. Pese a la minuciosidad de la
enumeración, la ley omite toda referencia al idioma en que debe redactarse el acto, a la indicación del lugar y fecha y al
requisito de la firma de los otorgantes. Su omisión puede subsanarse hasta la impugnación judicial.
El art. 17 dispone que es nula la constitución de una soc. de los tipos no autorizados por la ley. La omisión de cualquier
requisito esencial no tipificante hace anulable el contrato, pero podrá subsanarse hasta su impugnación judicial.
El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedad:
1) Datos personales del socio:
El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y DNI de los socios.
• La edad es importante para determinar si se cuenta con la capacidad o no para formar parte del tipo social
elegido.
• El estado civil determinará si el socio es casado, lo cual tiene importancia por la prohibición existente para que
los esposos puedan constituir soc. entre sí, salvo SRL o Soc. por Acciones. Si un socio es casado, para la
aportación de bs. registrables precisa la conformidad del otro cónyuge.
• La nacionalidad sirve para establecer como se compone y quienes manejan una soc..
• La profesión permite determinar si existe alguna incompatibilidad que impida formar parte de una determinada
soc.
2) Nombre de la sociedad:
Debe figurar la razón social o la denominación, y el domicilio de la soc..
Sólo pueden llevar razón social aquellas soc. donde hay socios que respondan solidaria e ilimitadamente (aunque
subsidiariamente) por las obligaciones sociales (ej.: Soc. colectivas,en comandita simple, de capital e industria, en
comandita por acciones). Se forma con el nombre de uno, alguno o todos los socios, debiendo contener las palabras “y
compañía” o su abreviatura, si en ella no figuran el nombre de todos los socios.
La denominación es el nombre social que no constituye una razón social, puede constituir en un nombre de fantasía; y
en las SRL puede consistir también en el nombre de alguno o todos los socios con el aditamento “Soc. de
responsabilidad limitada” o su abreviatura o la siglas “SRL” (no existe responsabilidad solidaria e ilimitada).
No pueden llevar razón social sino denominación las SRL, SA, Cooperativas y las Soc. de Economía Mixta.
En lo que respecta al domicilio, se hace una distinción entre domicilio (sin identificación de la sede, es la ciudad o
localidad) y sede (la identifica con la dirección, lugar concreto donde se halla la administración).
La sede, figure o no en el contrato o en instrumento separado, siempre deberá inscribirse en el RPC. La sede inscripta
constituye para la soc. un domicilio especial , pues se tendrán por válidas y vinculantes para la soc. todas las
notificaciones efectuadas en la sede inscripta.
3) Objeto:
La designación de su objeto debe ser preciso y determinado, o sea, la concreta actividad lícita que la soc. se propone
ejercitar para la obtención de los beneficios de los que serán partícipes los socios. En caso de actividad comercial,
debe hacerse constar el ramo de negocio que piensa explorar. No es necesario que el objeto sea mercantil.
4) Capital social:
El capital social deberá ser expresado en moneda argentina, con la mención del aporte de cada socio.
(Ver bolilla 2 pto. 3)
5) Plazo de duración:
El plazo de duración, que debe ser determinado (salvo en soc. accidentales).
Es indeterminado cuando en el contrato se establece un término a cuyo vencimiento se considerará automáticamente
prorrogado por otro término igual, y así sucesivamente, si alguno de los socios no manifiesta su voluntad en contrario.
En cambio, no hay indeterminación cuando la cláusula social establezca que la duración de la soc. podrá ser
prorrogada por 5 años más si los socios no se oponen, pues no significa que la prórroga sea automática, ya que deben
cumplirse los trámites legales antes de la fecha de vencimiento.
El plazo debe guardar relación con la probabilidad media de duración de la vida humana y acorde a la naturaleza y
objeto de la soc..
La ley no establece un plazo mínimo para ningún tipo de soc.. Se computa desde la inscripción de la soc. en el RPC.
Reviste especial importancia porque su vencimiento produce la disolución de la soc.; y si se quiere evitar la misma,
deberá resolverse la prórroga y solicitarse la inscripción antes del vencimiento del plazo de duración.
6) La organización:
La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios.
Depende del tipo societario, pues hay soc. de auto organicismo y soc. de organicismo diferenciado (soc. por acciones).
8) Derechos y obligaciones:
Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre
sí y respecto de 3ros.
Establecer derechos y obligaciones de los socios entre sí resulta poco ortodoxo, pues una de las características del
contrato plurilateral de organización es que tanto los derechos como las obligaciones son contraídos por cada socio
con respecto al ente social y no con relación a cada uno de los otros socios en particular.
Estos derechos y obligaciones que cada socio tiene con la soc. repercuten en cada uno de los otros consocios, quienes
deben respetar dichos derechos y a su vez exigir el cumplimiento de tales deberes, pero por vía indirecta y no directa
como parece desprenderse del inciso.
En cuanto a las obligaciones de los socios respecto de 3ros parece más discutible, ya que quien se obliga frente a los
3ros es la soc. y no los socios. Éstos, en algunos tipos sociales, asumen una responsabilidad solidaria, ilimitada y
subsidiaria; pero tal responsabilidad es impuesta por ley y no depende que se estipule en el contrato.
Requisitos esenciales.
Son los propios de cualquier contrato, se dividen en:
a) generales: son el consentimiento, capacidad, objeto, causa y forma.
b) específicos: son los aportes, la participación en los beneficios y contribución en las pérdidas, affectio societatis y el
plazo de duración.
Requisitos no tipificantes.
Son los demás comunes a todos los contratos de soc.. La omisión o vicio de uno de ellos conlleva a la nulidad relativa del
contrato, la que puede subsanarse hasta el momento de la impugnación judicial.
Requisitos no esenciales.
Son aquellos los cuales no es obligatorio insertarlos en el contrato y tampoco indican una particularidad de tipo. Son siempre
“subsanables”.
Inscripción.
Según el art. 5 de la LSC el contrato constitutivo o modificatorio se inscribirá en el RPC del domicilio social, dentro de los 15
días de la fecha de su otorgamiento. La inscripción se hará previa ratificación de los otorgantes ante el Juez que la disponga,
excepto cuando se extienda por instrumento público, o las firmas sean autenticadas por escribano público u otro funcionario
competente.
Si el contrato constitutivo previese un reglamento, se inscribirá con idénticos recaudos.
La soc. sólo se considera regularmente constituida con su inscripción en el RPC. Toda soc. que funcione sin cumplir con este
requisito se considera irregular, con todas las consecuencias previstas para ellas.
Ley 22.280.
El art. 1 dispone el registro de los contratos constitutivos de las soc. comerciales, sus modificaciones y el de los demás actos y
documentos cuya inscripción se imponen:
• a aquellas (soc. comerciales)
• a sus órganos
• a sus socios
• a sus mandatarios
y toda otra función atribuida por la legislación comercial
• al RPC
• a los registros
• a jueces
• a jueces de registro
• al tribunal de comercio
• o autoridad registral
quedan indistintamente a cargo de los organismos
• judiciales
• o administrativos
que en cada jurisdicción determinen las leyes locales.
Publicidad.
Tratándose de SRL y de Soc. por Acciones, el juez de registro debe disponer la previa publicación de partes del acto
constitutivo por un día en el diario de publicaciones legales correspondiente. Luego de verificar que estén cumplidos los
requisitos legales y fiscales debe ordenar la publicación, la cual crea certeza de que los actos publicados son los que en
definitiva se inscriben en el RPC. El aviso deberá contener:
a) En oportunidad de su constitución:
a. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, DNI de los socios.
b. Fecha del instrumento de constitución.
c. La razón social o denominación de la soc..
d. Domicilio de la soc..
e. Objeto social.
f. Plazo de duración.
g. Capital social.
h. Composición de los órganos de administración y fiscalización, nombres de sus miembros y, en su caso,
duración en los cargos.
i. Organización de la representación legal.
j. Fecha de cierre del ejercicio.
El art. 14 establece que cualquier publicación que se ordene sin determinación del órgano de publicidad o del nro. de días por
que debe cumplirse, se efectuará por una sola vez en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción que corresponda.
Modificaciones no inscriptas.
El art. 12 establece que las modificaciones no inscriptas regularmente obligan a los socios otorgantes. Son inoponibles a los
3ros, no obstante, estos pueden alegarlas contra la soc. y los socios, salvo en las Soc. por Acciones y en las SRL.
La norma aplica la categoría de inoponibilidad de lo cual resulta que la inscripción tiene carácter declarativo y no
constitutivo. El art. prevé:
a) las modificaciones del contrato social, aun no inscriptas, obligan siempre a los socios que los otorgan;
b) las modificaciones no inscriptas son “inoponibles” por los socios o por la soc. a 3ros, pero éstos pueden hacerla valer
contra aquellos salvo en las SRL y las Soc. por Acciones. Esto último se explica en las formalidades especiales a las
que están sujetas este tipo de soc..
Efectos. Régimen legal: respecto a 3ros, relaciones internas entre los socios.
Características de las soc. irregulares.
a) Tienen existencia precaria, pues cualquiera de los socios puede disponer la disolución en todo momento y exigir su
liquidación. La disolución se produce desde el momento en que un socio comunique tal voluntad, en forma fehaciente,
a los demás socios, sin necesidad de gestión judicial alguna. Sin embargo, quedará sin efecto, si la mayoría de los
socios decide dentro de los 10 días regularizarla.
El art. 98 es determinante en cuanto a la exigencia de la inscripción de disolución de la soc. irregular para que ésta sea
oponible a 3ros.
b) Los socios y quienes contraten por la soc. responden solidaria e ilimitadamente (no subsidiariamente) por las
obligaciones sociales, sin el beneficio de excusión ni las limitaciones que se funden en el contrato social.
d) Las relaciones entre los acreedores sociales y particulares de los socios, inclusive en caso de quiebra, se juzgarán
como si se tratase de una soc. regular, excepto por los bs. cuyo dominio requiere registración.
Regularización.
El art. 22 admite que la regularización se produce por la adopción de uno de los tipos previstos en esta ley. Son susceptibles
de regularización tanto la soc. irregular como la de hecho.
La regularización no altera la continuidad de la personalidad de la soc.. La soc. regularizada continua en los derechos y
obligaciones que tenía antes de la regularización, y continua la responsabilidad solidaria, ilimitada y directa de los socios por
las obligaciones contraídas hasta el momento de inscribirse en el RPC.
Aclara también que en virtud de la regularización, no se disuelve la soc. irregular o de hecho.
La soc. que sigue funcionando después de vencido el plazo de duración no se convierte en irregular como lo sostiene la
jurisprudencia equivocadamente. Para solucionar el problema planteado a la soc. disuelta al vencimiento del plazo, aparece la
figura de la “reconducción”, con una normativa y consecuencias diferentes a la “regularización”.
Régimen especial para la nulidad de las sociedades comerciales. Diversas causales previstas en la ley.
a) Nulidad por simulación o fraude:
El art. 1.044 del Cód. Civil dice que son nulos los actos jurídicos en que los agentes hubiesen procedido con simulación
o fraude.
En consecuencia, la soc. simulada como la constituida en fraude de 3ros, es nula. El problema es determinar cuando
se da uno u otro supuesto, para lo cual debe aplicarse la teoría de la penetración.
Característica especial.
La nulidad en el derecho privado generalmente produce efectos retroactivos y para el futuro.
En el terreno societario produce efectos para el futuro, pero no perjudican los múltiples intereses de 3ros
que han contratado con la soc..
UNIDAD IV
1) Sociedad Colectiva.
Concepto-caracterización de la ley 19.550.
Es aquella soc. donde los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales que se
contraen por las operaciones que se hagan a nombre y por cuenta de la soc., bajo la firma que haya adoptado y por la persona
autorizada para la gestión y administración de sus negocios.
La ley 19.550 no define a la soc. colectiva, sólo se limita a señalar los caracteres esenciales de ese tipo societario.
Pueden añadirse como ppios. propios de este tipo social:
a) el derecho de cada socio a la gestión,
b) la necesidad del consentimiento de todos los miembros de la soc. para la transmisión de la calidad de socios.
NOTA:
El Cód. de Comercio en el “DEROGADO art. 301”, la definía como aquella soc. que forman dos o más personas
ilimitada y solidariamente responsables, que se unen para comerciar en común, bajo una firma social. No
pueden ser parte de la firma social nombres de personas que no sean socios comerciantes.
Esta definición es criticada por ineficaz, inexacta e incompleta.
Caracteres.
1) Es una soc. “intuitus personae”.
Constituye la soc. personal por excelencia.
La señalada responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria de los socios constituye uno de los aspectos que la caracterizan
como soc. “intuitus personae”, donde predomina en ella el elemento personal; la quiebra de la soc. importa la quiebra
simultánea de los socios colectivos.
2) Responsabilidad ilimitada y solidaria, aunque subsidiaria, de todos los socios sin excepción.
El art. 125 dispone que los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria, por las obligaciones sociales. El
pacto en contrario no es oponible a 3ros.
Es la más importante en materia de responsabilidad, ya que es el único tipo societario en el que todos los socios responden
con su patrimonio particular por las deudas sociales; y sin beneficio de división entre ellos (responsabilidad solidaria). El art.
125 aclara que la responsabilidad es subsidiaria, por lo que el acreedor de la soc. antes de ejecutar los bs. particulares de un
socio debe excutir los bs. de la soc. (art. 56).
ALCANCES DE LA SOLIDARIDAD.
a) El acreedor debe demandar a la soc. y no a los socios.
Los socios no están solidariamente obligados con la soc., sino que la solidaridad es entre ellos una vez excutidos
inútilmente los bs. sociales.
c) Obligaciones cambiarias.
El tenedor de un pagaré o letra de cambio de cuyo pago sea responsable de SC, sea como libradora, aceptante,
endosante o cualquier otro título, puede, previa excusión de los bs. sociales, ejecutar los bs. de los socios. Estos
responden subsidiariamente, no pudiendo alegar en su defensa no haber firmado personalmente el documento, pues la
obligación les nace de su calidad de socios.
3) Posibilidad de llevar razón social integrada con el nombre de todos o cualquiera de los socios.
La razón social es uno de los elementos caracterizantes de la SC.
LA RAZÓN SOCIAL SEGÚN LA LEY ARGENTINA.
El art. 126 determina que si actúa bajo una razón social, ésta se formará con el nombre de alguno, algunos o todos los socios.
Contendrá las palabras "y compañía" o su abreviatura si en ella no figuren los nombres de todos los socios.
La distinción entre denominación y razón social consiste en ésta señala directamente el nombre de los socios que constituyen
actualmente a la soc., en tanto que la denominación consiste en un nombre de fantasía, que se agrega a la soc..
REQUISITOS.
La ley exige que quien figure en la razón social debe ser socio, de modo que el retiro de dicho socio impone la obligación de
modificar la razón social, pero no implica forzosamente la disolución de la soc..
El art. 126 aclara que cuando se modifique la razón social, se aclarará esta circunstancia en su empleo de tal manera que
resulte indubitable la identidad de la soc..
EL ADITAMENTO “Y COMPAÑÍA”.
La razón social se forma con el nombre de alguno, algunos o todos los socios; pero si no figuran todos, debe agregarse las
palabras “y compañía” o su abreviatura. Cuando no figuran todos los socios, no es admisible que se omita el aditamento “y
compañía”.
EL ADITAMENTO SOCIEDAD COLECTIVA.
El art. 126 exige que el nombre de la soc. se integre con las palabras "sociedad colectiva" o su abreviatura (no admite la sigla).
De no cumplirse tal requisito, el firmante será responsable solidariamente con la soc. por las obligaciones así contraídas.
El firmante comprende a todo aquel que actúe en representación de la soc. y, al ser solidario con la soc., se convierte en
codeudor ppal. careciendo, por tanto, del beneficio de excusión.
Constitución.
La SC nace en virtud de un acto constitutivo que puede otorgarse por instrumento público o privado; si es por este último, las
firmas deben ser autenticadas por escribano público u otro funcionario competente. De no ser así, se efectuará previa a la
inscripción, la ratificación de los otorgantes ante el juez o autoridad de contralor. Lo que permite considerarla regularmente
constituida es su inscripción en el RPC, y sólo esto. De modo que una SC constituida por escritura pública, pero no inscripta, es
una soc. irregular.
Domicilio de la sociedad.
Es el lugar donde está situada su administración. Interesa esto, pues la inscripción debe efectuarse en el RPC del domicilio
social.
Efectos de la inscripción.
La inscripción en término, es decir, dentro de los 15 días de celebrado el contrato social, no tiene eficacia retroactiva ante 3ros,
ya que la soc. se considera regularmente constituida a partir del día de su inscripción en el Registro. Esto tiene importancia en
cuanto a la responsabilidad de los socios, pues ellos responden directamente y no subsidiariamente por todas las obligaciones
que se hubieren contraído en nombre de la soc. antes que ésta sea inscripta.
Número de socios.
El nro. mínimo es de dos. En cuanto al máximo, la ley no establece ninguna limitación.
Contenido del acto constitutivo.
El contrato de constitución de la SC debe consignar la serie de datos que el carácter de esenciales exige el art. 11 para todas
las soc. comerciales.
a) Objeto:
El art. 11 inciso 3) exige que en el contrato social se designe el objeto, o sea, la concreta actividad económica que la
soc. se propone ejercitar. El mismo debe ser preciso y determinado. Es decir, debe hacerse constar el ramo de
negocios que piensa explotar. La ley no prohíbe que los ramos de negocios puedan ser varios (objeto múltiple), pero
siempre ha de cumplirse con el requisito de ser “preciso y determinado”.
No es necesario que el objeto sea mercantil, puede tratarse de una actividad no mercantil como por ejemplo una
actividad agropecuaria, artesanal, etc..
b) Capital social:
El inciso 4) del art. 11 dispone que el capital social deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte
de cada socio. No impone capital mínimo ni máximo.
Capital y patrimonio: el Cód. Civil dice que el patrimonio es el conjunto de bs. de una persona.
La definición legal podría explicarse como la cifra ideal que representa el valor monetario del conjunto de bs. que los
socios han aportado o se han comprometido a aportar en el acto constitutivo. El capital social está formado por el
conjunto de aportaciones de los socios y, por consiguiente, por un conjunto de activos.
En el acto constitutivo de la SC debe establecerse el capital de la soc., sin que esto importe la necesidad de su
integración total en ese acto. Dicho capital es fijo, para su modificación se requiere unanimidad, salvo pacto en
contrario.
Aportes en dinero.
Tal aportación podrá acreditarse mediante su debida constancia en el contrato; y en donde esto sea exigible, a través del
inventario o informe suscripto por contador público matriculado, pero no hay en la ley 19.550 norma alguna que obligue a
acreditar tal integración mediante depósito en un banco oficial.
Momento de cumplimiento del aporte por parte del socio.
La ley 19.550 no fija el plazo dentro del cual el socio de la SC debe completar su aporte, de modo que rige la disposición del
art. 36 según el cual dicha obligación debe cumplirse conforme a los plazos fijados en el contrato.
El art. 37 dice que si no tuviere plazo fijado, el aporte es exigible desde la inscripción de la soc.; es decir, que en cualquier
momento a partir de la inscripción, la soc. a través de sus administradores puede exigir el cumplimiento total o parcial del
aporte prometido.
Mora en el aporte.
El socio que no cumpla con el aporte en las condiciones convenidas incurre en mora por el mero vencimiento del plazo, y debe
resarcir los daños e intereses. Si no tuviere plazo fijado, la mora se producirá desde que siendo exigida la integración, el socio
no la cumpla.
La soc. podrá excluir al socio moroso. En todo caso, cabe al afectado la reclamación judicial. La remoción se produce por
decisión de la soc., mediante voto de la mayoría absoluta del capital, no computándose el voto del o de los socios morosos,
salvo que el contrato fijare otro modo de computar la mayoría.
Plazo de duración.
El art. 11 inciso 5) exige que en el contrato social se establezca el plazo de duración de la soc., que debe ser determinado. Se
introduce una sustancial modificación al Cód. de Comercio el cual permitía constituir SC por tiempo indeterminado.
Equivale a una indeterminación expresar que la soc. ha de durar la vida de uno o varios socios..
La ley exige que sea determinado el plazo de duración de la soc., pues esta determinación es importante especialmente para
los acreedores particulares de los socios ya que mientras dura la soc. pueden actuar solamente sobre las utilidades
correspondientes al deudor, debiendo esperar para actuar sobre la parte del capital.
c) Menor emancipado:
El art. 134 del Cód. Civil prohíbe al menor emancipado constituirse en fiador. Esta circunstancia nos hace pensar que
ello significa un obstáculo para formar parte de SC, dado que la responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria reviste
la naturaleza jurídica de una fianza.
d) Menores es gral.:
Atento a lo dispuesto en el art. 28 de la ley 19.550, los menores no pueden formar parte de SC.
f) Puede ser socia de una SC una SRL como también una soc. en comandita simple o de capital e industria.
Asociación Civil con personería jurídica que forma parte de una Sociedad Colectiva.
No existe ninguna prohibición expresa, pero consideramos que ello es incompatible con las finalidades que la ley asigna a
estos institutos. De formar parte en una SC, la asociación asumiría una responsabilidad ilimitada, lo cual comprometería la
totalidad de su patrimonio en una actividad ajena a su objeto, en detrimento del fin de bien público que deben perseguir y en
burla del derecho de los asociados.
Administración y representación: su organización.
Dada su condición de persona jurídica, la SC adquiere y ejercita derechos y contrae obligaciones en nombre propio. Si no está
prevista en el contrato constitutivo, la administración es indistinta y los administradores que indistintamente ejercen esta función
son ilimitada, solidaria y directamente responsables por el incumplimiento de sus deberes.
Representación de la sociedad.
Representantes de la soc. son los socios (o no socios) autorizados para actuar en nombre de ella ante 3ros, vinculándola
jurídicamente. En ppio., la representación es ejercida indistintamente por todos los socios, salvo disposición en contrario del
contrato social.
Organización de la administración.
El art. 11 inciso 6) dispone que en el contrato constitutivo debe expresarse la organización de la administración de la soc..
Los distintos tipos de organización de la administración son:
a) Administración indistinta:
El art. 128 dispone que si se encargara la administración a varios socios sin determinar sus funciones, ni expresar que
el uno no podrá obrar sin el otro, se entiende que pueden realizar indistintamente cualquier acto de la administración.
La facultad de administración individual encuentra los siguientes límites:
• el administrador debe circunscribirse a los actos de la administración ordinaria, es decir, todos los actos que por
ley o por el contrato social no requieran ser autorizados por unanimidad o determinada mayoría.
• el ejercicio de la facultad de administrar está restringido por el derecho de veto de cualquiera de los otros socios
administradores. Si media oposición, no puede realizarse el acto. En caso contrario, el actuante incurre en
responsabilidad por daños y perjuicios.
b) Administración conjunta:
Si se ha estipulado que nada puede hacer el uno sin el otro, ninguno puede obrar individualmente, aun en el caso de
que el coadministrador se hallare en la imposibilidad de actuar, sin perjuicio de la aplicación del art. 58.
El art. 58 dispone que el administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley
tenga la representación de la soc., obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social;
y si se tratare de obligaciones contraídas mediante títulos valores, por contratos entre ausentes, de adhesión o
concluidos mediante formularios, salvo cuando el 3ro tuviere conocimiento efectivo de que el acto se celebra en
infracción de la representación plural.
c) Administración colegiada:
Nada se opone a que la administración de la SC, siendo plural, se organice en forma colegiada, es decir, como órgano
que resuelva por mayoría.
Administrador no socio.
Resulta implícitamente del art. 129 que puede ser administrador de la SC un 3ro no socio con las mismas facultades de gestión
y autoridad que le competen a un administrador socio. Es este caso, integra el órgano de administración de la soc. y, por ende,
no se encuentra en relación de subordinación con respecto a nadie, pues los socios ejercerán sobre su actuación el poder de
fiscalización que les corresponde, pero no una potestad disciplinaria y de dirección que permita configurar una relación laboral.
El 3ro puede ser designado administrador, sea en el contrato o bien en un acto posterior.
Representación.
Según el art. 58 la soc. queda obligada frente a 3ros sólo mediante la actuación de quien por la ley o por contrato tenga la
representación. A falta de una designación expresa que otorgue a uno o más socios el carácter de representantes de la soc.,
tal carácter resulta implícito de su calidad de administradores. En consecuencia, si el contrato nada dijere al respecto, todos los
socios, indistintamente, serán representantes de la soc. y en tal carácter podrán actuar válidamente frente a 3ros.
Organización de la representación.
Esta puede encomendarse a todos los socios indistintamente o bien conjuntamente; a un solo socio, a varios o a un 3ro. Queda
librado a lo que estipule el contrato social, a falta de disposición expresa, cualquiera de los socios puede representarla
indistintamente.
b) que el contrato requiera justa causa para la remoción del administrador. En este caso la mayoría será ineficaz, pues
será necesaria una sentencia judicial firme de remoción hasta cuyo momento conservará el cargo sin perjuicio que
pueda disponerse la intervención judicial.
c) que la designación del administrador haya sido condición expresa de la constitución de la soc. en cuyo caso también
será necesaria la sentencia judicial de remoción basada en la existencia de justa causa; pero en este caso, la remoción
faculta a los socios disconformes a ejercer el derecho de receso.
Remoción sin justa causa de un socio como administrador cuando por contrato todos los socios son administradores.
La remoción de un socio como administrador sin invocación de causa no procede cuando todos los socios tienen la
administración de la soc., pues en este caso se estaría privando a uno de ellos de un derecho inherente a su calidad de tal, lo
que significaría colocarlo en una situación de inferioridad.
Obligaciones y deberes.
Constituyen obligaciones y deberes fundamentales, inherentes a la calidad de socio:
• efectuar el aporte
• soportar las pérdidas
• deber de lealtad
• deber de administrar cuando tal función no se ha encomendado a una persona determinada.
3) Deber de lealtad.
Es la lealtad que deben guardarse los socios entre sí, y que exige la vida de relación. Consiste en promover la realización del
objetivo de la soc., omitiendo todo lo que pudiera impedirlo o que pudiera perjudicarlo.
Prohibición de competencia.
Está expresamente ordenada en el art. 133 que dispone que un socio no puede realizar por cuenta propia o ajena actos que
importen competir con la soc., salvo consentimiento expreso y unánime de los consocios. La violación de ésta prohibición
autoriza a la exclusión del socio, la incorporación de los beneficios obtenidos y el resarcimiento de los daños.
Tiende a evitar que un socio aproveche el conocimiento de los negocios sociales en forma desleal y en su interés propio.
Los alcances de la prohibición comprenden:
# a todos los socios, administradores o no.
# a cualquier forma de actividad ejercida por cuenta propia o ajena, tanto como comisionista, empleado, agente o apoderado o
actúen como directores de una SA o de una cooperativa.
# el socio que incurra en actos de competencia puede ser excluido de la soc., salvo que para dedicarse a tal actividad
competitiva cuente con el acuerdo unánime entre los socios, a menos que el acto constitutivo admita un acuerdo por mayoría.
# la prohibición de competencia concluye al disolverse la soc..
Resoluciones sociales.
En la SC todos los poderes están concentrados en las personas de los socios; falta la atribución de funciones a diversos
órganos diferenciados. No existe una asamblea de socios, en el sentido técnico-jurídico del término, la reunión de los socios
que discuten, deliberan y resuelven sobre intereses sociales, pues carece de los poderes y la competencia predeterminados
por la ley, ni se encuentra sometida a formas de convocatoria rigurosas, como ocurre en las asambleas de las SA.
Mayorías.
El art. 131 dispone que toda modificación del contrato, incluso la transferencia de la parte a otro socio, requiere el
consentimiento de todos los socios (unanimidad), salvo pacto en contrario. Las demás resoluciones sociales deben adoptarse
por mayoría.
El art. 132 dispone que por mayoría se entienda, la mayoría absoluta de capital, es decir, el voto favorable de socios que
representen más del 50% del capital social; excepto que el contrato fije un régimen distinto, ya sea en el porcentaje de capital
necesario para resolver o bien cuando se compute un voto por socio, siempre que se respete el derecho que tienen todos los
socios a intervenir en las resoluciones de esta naturaleza.
Requisitos de validez.
Toda resolución social requiere que quienes votaron a su favor lo hayan hecho voluntariamente. Por ello, una resolución que
padece de un vicio es impugnable. La ley no determina en el caso de la SC dentro de que plazo debe deducirse dicha acción.
Las resoluciones de los socios son revocables por las mismas mayorías exigidas para su adopción, salvo los derechos de los
3ros.
Necesidad de citar a todos los socios.
La circunstancia de que un grupo de socios represente la mayoría absoluta del capital no les autoriza a adoptar resoluciones a
espaldas del resto. Si bien la ley no lo exige expresamente, para adoptar válidamente cualquier resolución debe darse
participación a todos los socios. Además, cualquier socio puede oponerse a la ejecución de un acto resuelto por la mayoría
dando razones de su oposición, a fin de deslindar responsabilidades.
El socio moroso.
Si un socio se encuentra en mora en la integración de su aporte, no podrá computársele su voto por la totalidad del capital
suscripto, sino en la proporción que tenga integrado dicho capital, salvo distinta estipulación del contrato de soc..
b) Derechos que otorga: sobre la medida de la parte de interés se determina , salvo pacto en contrario, el derecho a las
utilidades y la contribución a las pérdidas y el porcentaje en las votaciones para adoptar resoluciones de interés gral..
c) No circulan: no son susceptibles de circular; si pudieran hacerlo, su transferencia convertiría en fungible a la persona
del socio e importaría la sustitución de un socio por otro, lo que sería contrario a la índole personal de la relación social.
Esa transferencia será posible, solamente, mediante la modificación del acto constitutivo que, para ser válido, debe ser
aprobado por todos los socios; por lo que para impedirla, basta la voluntad contraria de uno de ellos.
d) No pueden ser ejecutadas: no puede ser enajenada ni aun mediante ejecución judicial. El art. 57 dispone que los
acreedores del socio no pueden hacer vender la parte de interés; sólo pueden cobrarse sobre las utilidades y la cuota
de liquidación.
e) Embargabilidad: si bien la parte del socio no es ejecutable, puede ser embargada con los alcances que le otorga el art.
57: el socio no podrá transferir su parte a un 3ro; y la soc. no puede ser prorrogada si no se satisface al acreedor
particular embargante.
f) Valor de la sentencia que afecta la parte de interés: la sentencia que se dicte contra la soc. tiene fuerza de cosa
juzgada contra los socios en cuanto afecte su parte de interés sin poder alegar no haber sido parte en el juicio.
Fiscalización.
Es un derecho esencial de todo socio de la SC ejercer la fiscalización en forma directa, sobre la actuación de los
administradores, a cuyo efecto pueden examinar los libros y papeles de la soc. y recabar las informaciones sobre la marcha de
los negocios que estimen pertinentes. No está asignada a un órgano específico. El objetivo es el control de la legalidad y
cumplimiento de los requisitos fiscales.
El derecho de fiscalización puede ser reglamentado en el contrato o por un reglamento posterior a fin de evitar una
interferencia permanente que impida la actuación de los administradores y el desenvolvimiento de los negocios; pero dicha
reglamentación no puede significar una restricción.
El socio puede efectuar la fiscalización personalmente o bien a través de peritos que él puede designar a su costa.
La responsabilidad, si hubiera pluralidad de síndicos, es solidaria, ilimitada y directa, como la de los administradores.
Resolución parcial del contrato de sociedad.
Siempre implica una modificación del mismo puesto que en su virtud se modifica el elenco de los socios, pero se trata de una
modificación con características propias; pues a veces consiste en un acto resuelto deliberada y voluntariamente por todos los
socios y, en otras, constituye la consecuencia de un hecho ajeno a tal voluntad.
Pacto de continuación de la sociedad con la incorporación de los herederos del socio fallecido.
El art. 90 establece que es lícito pactar que la soc. continúe con sus herederos. Dicho pacto obliga a éstos sin necesidad de un
nuevo contrato, pero pueden ellos condicionar su incorporación a la transformación de su parte en comanditaria.
De cualquier modo, la incorporación de los herederos deberá hacerse constar modificando el contrato de soc. y disponiendo su
inscripción en el RPC, pues en caso contrario, no habría posibilidad de individualizar a los nuevos socios.
Causas de exclusión.
La ley 19.550 no enumera las causas de exclusión sino que el art. 91 establece que cualquier socio puede ser excluido si
mediare justa causa. La ley considera que habrá justa causa cuando el socio incurra en grave incumplimiento de sus
obligaciones. También constituyen causales de exclusión el hecho de que el socio caiga en incapacidad sobreviniente,
inhabilitación, declaración en quiebra o concurso civil.
Acción de exclusión.
El derecho de exclusión se extingue si no es ejercido en el término de 90 días siguientes a la fecha en la que se conoció el
hecho justificativo de la separación.
La exclusión puede ser decidida por la soc. mediante resolución adoptada por la mayoría. Si la acción es ejercida
individualmente por uno de los socios, se sustanciará con citación de los demás.
Efectos de la exclusión.
El socio, pese a la justa causa de exclusión, tiene derecho a que se le reintegre su parte del capital, utilidades, reservas e
incluso la parte proporcional del valor llave.
El art. 92 establece las causales de exclusión:
a) el socio excluido tiene derecho a una suma de dinero que represente el valor de su parte a la fecha de la invocación de
la exclusión.
b) si existen operaciones pendientes, el socio participa en los beneficios o soporta sus pérdidas.
c) la soc. puede retener la parte del socio excluido hasta concluir las operaciones en curso al tiempo de la separación.
d) el socio excluido no podrá exigir la entrega del aporte si éste es indispensable para el funcionamiento de la soc. y se le
pagará su parte en dinero.
e) el socio excluido responde hacia los 3ros por las obligaciones sociales hasta la inscripción de la modificación del
contrato en el RPC.
Caracteres.
1) Sociedad intuitus personae.
Pese a la limitación de responsabilidad que gozan los socios comanditarios, la estructura y organización de este tipo permite
ubicarla dentro de las soc. personales. La consecuencia es la no transmisibilidad de la cualidad de socio, incluso la del socio
comanditario ya que el art. 139 declara aplicable a la soc. en comandita el art. 131, según cual cualquier modificación del
contrato social, incluso la transferencia de la parte a otro socio, debe resolverse por unanimidad, salvo pacto en contrario.
Para los comanditarios la intransferibilidad de la calidad de los socios comanditados reviste gran importancia, pues en manos
de éstos, está la administración de la soc..
Para los comanditados la intransferibilidad de la calidad de socio comanditario reviste importancia dada la ingerencia directa
que tienen éstos en la fiscalización y administración de la soc., y en la posibilidad de exigir la remoción de los administradores.
2) Responsabilidad mixta.
Es esencial la existencia de dos clases de socios: los socios comanditados responden por las obligaciones sociales en forma
solidaria (si son dos o más), ilimitada y subsidiaria. El o los socios comanditarios sólo responden con el capital que se obliguen
a aportar. No existe solidaridad entre los socios comanditarios respecto del capital comanditario sino que cada uno responde
por su parte.
Administración y representación.
Constituye una regla gral. la exclusión de los socios comanditarios de la administración social. El art. 136 dispone que la
administración y representación de la soc. es ejercida por los socios comanditados o 3ros que se designen, y se aplicarán las
normas sobre administración de las SC.
El art. 137 dice que el socio comanditario no puede inmiscuirse en la administración; si lo hiciere será responsable ilimitada y
solidariamente. Tampoco puede ser mandatario.
La ley es rigurosa en el sentido de que el socio comanditario no puede actuar como representante natural de la soc. pues ello
está reservado a los socios comanditados; tampoco puede hacerlo en la esfera interna pues le está vedado todo tipo de
intervención en la gestión de los negocios sociales.
Sanción.
La violación de las prohibiciones establecidas, hará responsables solidariamente al firmante con la soc. por las obligaciones así
contraídas.
Competencia de la sociedad.
La ley 19.550 no contiene disposición expresa que prohíba al socio comanditario realizar por cuenta propia o ajena actos que
importen competir con la soc., a diferencia de la prohibición para los socios de la SC.
La prohibición de la competencia obedece a una razón fundamental: la defensa de los intereses sociales y la lealtad que se
deben los socios entre si y respecto de la soc. No olvidemos que el socio comanditario tiene acceso a todas las informaciones y
secretos de los negocios sociales. Si se le reconoce a este socio la posibilidad de competir libremente con la soc., le estamos
permitiendo un comportamiento en su exclusivo beneficio en detrimento de la soc..
La prohibición que el art. 133 hace a los socios de la SC es gral. a todos los socios. No vemos razones por qué habremos de
admitir distinciones en la soc. en comandita.
Acefalía de la administración.
El art. 140 contempla el supuesto de acefalía de la administración social por quiebra, concurso, muerte, incapacidad o
inhabilitación de todos los socios comanditados. En tal caso, puede el socio comanditario realizar los actos urgentes que
requiera la gestión de los negocios sociales mientras se regulariza la situación creada, sin incurrir en las responsabilidades de
los arts. 136 y 137.
La soc. se disuelve si no se regulariza o transforma en el término de 3 meses. Si los socios comanditarios no cumplen con las
disposiciones legales, responderán ilimitada y solidariamente por las obligaciones contraídas.
Resoluciones sociales.
En la SCS la ley no exige la organización de asambleas para la adopción de tales resoluciones, de modo que cabe remitirse a
lo que el contrato prevea atento a lo expuesto en el art. 11 inciso 6), según el cual el instrumento constitutivo debe establecer la
organización de las reuniones de socios.
Cómputo de votos.
Los socios (tanto comanditados como comanditarios) votan en proporción a sus respectivas partes de capital, aunque el
contrato puede establecer un modo distinto, como podría ser un voto por socio.
Mayorías necesarias.
Cualquier modificación del contrato social requiere del consentimiento de todos los socios. La transferencia de la parte de un
socio, sea a otro o sea a un extraño, se trate de la parte de un comanditado o de un comanditario, requiere el consentimiento
de todos los demás socios.
Cualquier otra resolución se adoptará por mayoría absoluta del capital.
La ley permite establecer un régimen distinto tanto en lo que se refiere al modo de computar las mayorías como al nro. de votos
que se requieren para la adopción de resoluciones sociales.
Cesión de partes de interés.
La parte que corresponde a cada socio en el capital social tanto comanditado como comanditario, se llama “parte de interés”.
Los caracteres que presenta son los mismos que para la SC, y ellos son:
a) Desigualdad: las partes de interés de cada socio pueden ser de distinto monto, expresando la desigual participación de
los mismos. Se diferencia de las SRL y SA en que éstas deben ser todas de igual valor.
b) Derechos que otorga: sobre la medida de la parte de interés se determina , salvo pacto en contrario, el derecho a las
utilidades y la contribución a las pérdidas y el porcentaje en las votaciones para adoptar resoluciones de interés gral..
c) No circulan: no son susceptibles de circular; si pudieran hacerlo, su transferencia convertiría en fungible a la persona del
socio e importaría la sustitución de un socio por otro, lo que sería contrario a la índole personal de la relación social.
Esa transferencia será posible, solamente, mediante la modificación del acto constitutivo que, para ser válido, debe ser
aprobado por todos los socios; por lo que para impedirla, basta la voluntad contraria de uno de ellos.
d) No pueden ser ejecutadas: no puede ser enajenada ni aun mediante ejecución judicial. El art. 57 dispone que los
acreedores del socio no pueden hacer vender la parte de interés; sólo pueden cobrarse sobre las utilidades y la cuota
de liquidación.
e) Embargabilidad: si bien la parte del socio no es ejecutable, puede ser embargada con los alcances que le otorga el art.
57: el socio no podrá transferir su parte a un 3ro; y la soc. no puede ser prorrogada si no se satisface al acreedor
particular embargante.
f) Valor de la sentencia que afecta la parte de interés: la sentencia que se dicte contra la soc. tiene fuerza de cosa juzgada
contra los socios en cuanto afecte su parte de interés sin poder alegar no haber sido parte en el juicio.
Fiscalización.
El art. 55 dispone que los socios pueden examinar los libros y papeles sociales y recabar del administrador los informes que
estimen pertinentes.
Muerte de un socio.
Resuelve parcialmente el contrato de soc.. El art. 90 dice que en este tipo de soc. es lícito pactar que la soc. continúe con sus
herederos. Dicho pacto obliga a éstos sin necesidad de un nuevo contrato, pero pudiendo condicionar su incorporación, a la
transformación de su parte en comanditaria.
Exclusión de socios.
Cualquier socio, sea comanditado o comanditario, puede ser excluido si mediare justa causa.
El art. 91 expresa que habrá justa causa cuando el socio incurra en grave incumplimiento de sus obligaciones. También existirá
en los supuestos de incapacidad, inhabilitación, declaración en quiebra o concurso civil.
No advertimos el fundamento de esta disposición con respecto a los socios comanditarios, dado que él limita su
responsabilidad en forma absoluta y no tiene intervención en la administración de la soc..
Disolución y liquidación.
La disolución de la SCS se produce no solo por las causas comunes a la SC, sino también cuando lleguen a faltar todos los
socios que representen a una categoría (comanditados) o a otra (comanditarios).
La liquidación de la SCS se llevará a cabo en las mismas condiciones que rigen para las SC.
El socio comanditario puede ser liquidador, debido a que en la ley 19.550 prohíbe al socio comanditario inmiscuirse en la
administración de la soc., pero nada dice sobre si le está prohibido actuar como liquidador de la misma, siempre que actúe
dentro de su reducida esfera, no realizando otras operaciones que las necesarias para la liquidación.
UNIDAD V
El socio industrial que se desempeñe en estas condiciones, además de socio es empleado de la soc. (no del socio capitalista),
de modo que como empleado tiene derecho a percibir las remuneraciones pertinentes que le corresponden a cualquier
trabajador que desempeñe igual tarea; y como socio tiene derecho a participar en las ganancias liquidadas que arroje el
ejercicio.
Caracteres.
Su característica tipificante es la necesidad de que haya uno o más socios que aporten exclusivamente su trabajo, además de
uno o más socios que aporten capital.
• Es un soc. intuitus personae.
• La administración es indistinta.
• Tienen responsabilidad mixta.
• Se excluye la participación de 3ros en la administración.
Constitución de la sociedad.
La soc. de Capital e Industria puede constituirse por instrumento privado o público.
En el acto constitutivo debe cumplirse con los requisitos exigidos por el art. 11 de la ley 19.550. La soc. debe inscribirse en el
RPC de su domicilio, sin ser necesaria su publicación.
En el caso de que la soc. funcione sin haber cumplido con el requisito de la inscripción, todos los socios, tanto capitalistas
como industriales y quienes contrataron en nombre de la soc., quedarán solidariamente obligados por las operaciones sociales,
sin poder invocar el beneficio del art. 56 (beneficio de excusión), ni las limitaciones que se funden en el contrato social.
Denominación.
Razón social.
El art. 142 admite que la soc. de capital e industria actúe bajo una razón social. Si actúa bajo una razón social, no podrá figurar
en ella el nombre del socio industrial. La violación de este art. hará responsable solidariamente al firmante con la soc. por las
obligaciones así contraídas; pero puede ocurrir que el socio industrial cuyo nombre figure en la razón social no administre, y en
consecuencia, él no actúe en nombre de la soc..
No obstante la omisión, resulta indudable que el socio industrial cuyo nombre figure en ella, responderá por las obligaciones
sociales del mismo modo que al socio capitalista.
Nombre de fantasía.
La soc. de capital e industria puede actuar bajo una razón social o bien con una denominación de fantasía.
Aditamento.
En todos los casos el nombre de la soc. se integra con las palabras "soc. de capital e industria" o su abreviatura, y agrega esta
norma al final: la violación de este art. hará responsable solidariamente al firmante con la soc. por las obligaciones así
contraídas.
Clases de socios.
Constituye requisito esencial en este tipo societario la existencia de dos clases de socios: socio capitalista y socio industrial.
Si desaparece una de ellas, la soc. no podrá subsistir válidamente como de capital e industria, y entonces deberá
transformarse o disolverse.
Socio capitalista.
Es el que aporta bs., pudiendo además aportar su trabajo personal sin que por esto varíe su calidad de socio capitalista; pero
necesariamente deberá existir un socio, por lo menos, que aporte exclusivamente su trabajo para que pueda ser tipificada
como soc. de capital e industria.
Socio industrial.
Es el que aporta exclusivamente su trabajo personal, no comprometiendo su patrimonio particular.
ACTOS EN COMPETENCIA.
Un socio no puede realizar por cuenta propia o ajena actos que importen competir con la soc., salvo consentimiento expreso y
unánime de los consocios.
Aportes.
Aporte del socio capitalista.
El art. 11 inciso 4) de la ley 19.550 exige que en el acto constitutivo debe figurar el capital social. Si es voluntad del socio
capitalista aportar determinados bs. en uso, deberá hacerlo constar expresamente, sobre todo cuando el capital no se integra
totalmente en el acto constitutivo.
Responsabilidad.
Del socio capitalista.
Según el art. 141 el o los socios capitalistas responden de los resultados de las obligaciones sociales como los socios de la SC,
es decir, subsidiaria, ilimitada y solidariamente (esto último, en caso de ser varios).
La quiebra de la soc. importa la quiebra de sus socios con responsabilidad ilimitada, que es el caso de los socios capitalistas en
este tipo societario. No así del socio industrial, quien no compromete su patrimonio particular.
Administración y representación.
El art. 143 dispone que la representación y administración de la soc. podrá ejercerse por cualquiera de los socios, y a falta de
estipulación expresa cabe a uno y otros administrar y ejercer la representación social indistintamente. Se excluye de la
administración a los 3ros.
Resoluciones sociales.
Para la adopción de resoluciones sociales se aplica el mismo régimen que establecen el art. 131 (toda modificación del
contrato, incluso la transferencia de la parte a otro socio, requiere el consentimiento de todos los socios, salvo pacto en
contrario. Las demás resoluciones sociales se adoptarán por mayoría); y el art. 132 (por mayoría se entiende, la mayoría
absoluta de capital, excepto que el contrato fije un régimen distinto) para la SC. El art. 145 aclara que a los efectos del voto se
computará como capital social del socio industrial, el del capitalista con menos aporte. Aunque la ley no lo prevé expresamente,
entendemos que cabe la estipulación en contrario.
Modificación del contrato social.
Según lo establece el art. 131, toda modificación del contrato, incluso la transferencia de la parte a otro socio, requiere el
consentimiento de todos los socios, salvo pacto en contrario.
Otras resoluciones.
Las demás resoluciones sociales se adoptarán por mayoría, entendiéndose por tal, salvo disposición en contrario, la mayoría
absoluta de capital, computándose el voto del socio industrial igual al del capitalista de menor aporte, salvo estipulación
distinta.
Fiscalización.
Todos los socios tienen la facultad de ejercer la fiscalización directa de la contabilidad y actuación de los administradores, tal
como lo prevé el art. 55.
Acefalía.
El art. 145 dice: muerte, incapacidad, inhabilitación del socio administrador, quiebra. Se aplicará también el art. 140 cuando el
socio administrador no ejerza la administración. Es decir que contempla el caso de muerte, incapacidad, inhabilitación, quiebra
o concurso de todos los socios capitalistas cuando el socio industrial no ejerza la administración.
No se explica esta remisión al art. 140, pues éste se refiere a la SCS y allí sí se justifica esta previsión para el caso de acefalía,
pues los comanditarios están excluidos por ley de administrar; pero no se justifica en la SCeI, donde no ocurre lo mismo.
Caracteres esenciales.
Este tipo societario presenta caracteres propios que lo diferencian del resto de las soc. comerciales:
• Constituye una soc. oculta, pues el socio partícipe no se exterioriza de ningún modo. Si el socio gestor hace conocer los
nombres de los socios con su consentimiento, éstos quedan obligados ilimitada y solidariamente hacia los 3ros.
• No es sujeto de derecho. El art. 2 dispone que toda soc. comercial es un sujeto de derecho; pero el art. 361 hace una
excepción expresa tratándose de la soc. en participación.
• Carece de denominación social. Según el art. 11 inciso 2), éste constituye un requisito esencial de toda soc. mercantil.
En el caso de la soc. en participación el art. 361 dispone que “carece de denominación social”. El socio gestor actúa en
nombre personal.
• No está sometida a requisitos de forma y su prueba se rige por las normas sobre pruebas de los contratos.
• Debe tratarse de una soc. Accidental, para la realización de una o más operaciones determinadas y transitorias.
• No se inscribe en el RPC.
Capital social.
El art. 361 dispone que los socios deben efectuar aportaciones comunes. Es decir, que si bien para los 3ros los aportes son de
propiedad del socio gestor, no se puede negar que internamente la obligación de efectuar aportes tiene por finalidad constituir
un fondo común destinado al cumplimiento del objetivo social.
Sostenemos que la soc. en participación no tiene patrimonio propio por cuanto carece de personalidad; pero admitimos que
desde el punto de vista interno puede hablarse de un capital social constituido por el conjunto de las aportaciones que los
socios se han comprometido a poner en común para cumplir con el objeto social.
Desde el punto de vista de los 3ros, ese capital carece de importancia jurídica, pero sí la tiene desde el punto de vista de las
relaciones entre los socios, pues tales entregas no se hacen al gestor en calidad de préstamos individuales para que las utilice,
sino para que éste destine dicho fondo común en el modo y a los fines previstos por la totalidad de los socios.
Objeto.
La ley 19.550 no exige para calificar como comercial a una soc. que tenga por objeto realizar actos de comercio, sino que es
suficiente que adopte alguno de los tipos previstos por la ley. De acuerdo con este ppio. gral., parece que puede constituirse
una soc. en participación sujeta al régimen de la ley 19.550 cuyo objeto sea la realización de determinada operatoria civil. Sin
embargo, estimamos que si el objeto es civil, tal soc. deberá sujetarse a las disposiciones del Cód. Civil.
Por ello entendemos que, pese al silencio de la ley, la naturaleza del objeto social determinará si la soc. es comercial o civil.
Administración.
Está a cargo del socio gestor, quien debe actuar a su nombre personal.
Los 3ros, dado que para éstos la soc. no trasciende, adquieren derechos y asumen obligaciones sólo respecto del socio gestor.
Los otros socios carecen de toda legitimación respecto de los 3ros.
Administración plural.
El art. 362 dispone que si actúa más de un gestor, ellos serán solidariamente responsables.
Control de la administración.
Si el contrato no determina el contralor de la administración por los socios, se aplicarán las normas establecidas para los socios
comanditarios. El ppio. gral. determina que los socios pueden examinar los libros y papeles sociales, y recabar del
administrador la información que estimen pertinente.
Gobierno de la sociedad.
Se encuentra en manos de todos los socios. Las resoluciones que impliquen modificar el contrato de soc., así como la
remoción del socio gestor, requieren del consentimiento de todos los socios, salvo pacto en contrario. Las demás resoluciones
se adoptarán por mayoría absoluta del capital, salvo pacto en contrario.
Normas supletorias.
Capacidad para ser socio.
El art. 366 dispone que esta soc. funciona y se disuelve, a falta de disposiciones especiales, por las reglas de la SC en cuanto
no contraríen esta Sección.
Conforme a esta disposición pareciera que para ser socio de una soc. en participación rigen, en cuanto a la capacidad, las
mismas normas que para ser socio de una SC. Sin embargo, teniendo en cuenta la limitación de responsabilidad de los socios
no gestores, creemos que a este respecto deben aplicarse las normas de la comandita simple por ser las que mejor condicen.
La soc. en participación se caracteriza porque los socios hacen las aportaciones en común para formar un fondo común; si bien
el socio gestor actúa en su propio nombre, su función es administrar ese fondo común. Es un contrato plurilateral. La
“participación” consiste en el poder más o menos amplio de ingerencia, en la actuación igualitaria de los socios en el orden
interno y en el derecho a las utilidades.
b) Exclusión de un socio:
Cualquier socio en la soc. en participación puede ser excluido si mediare justa causa, que se configurará cuando el
socio incurra en grave incumplimiento de sus obligaciones. También existirá en los supuestos de incapacidad,
declaración en quiebra o concurso civil. Es nulo el pacto en contrario.
Disolución de la sociedad.
La soc. en participación se disuelve por las reglas de la SC en cuanto no contraríen esta Sección y a falta de estipulación en
contrario.
a) Cumplimiento del objeto:
Es la causa de disolución más importante, ya que este tipo de soc. se constituye para operaciones determinadas y
transitorias.
b) El plazo:
Puede pactarse un plazo breve subordinado al cumplimiento del objeto. Es decir, que el contrato puede establecer para
la duración de la soc. un término, de tal modo que vencido el mismo, la soc. se disuelve aunque ésta no haya cumplido
el objeto; pero una vez logrado éste, la soc. debe disolverse aunque el plazo esté pendiente.
d) Quiebra:
La soc. en participación no puede ser declarada en quiebra debido a su carácter oculto. Quien puede ser declarado en
quiebra es el socio gestor, sea por las obligaciones contraídas por cuenta de la soc. o por cuenta particular. La quiebra
del socio gestor trae como consecuencia la disolución de la soc. en virtud del desapoderamiento que sufre tanto de sus
bs. propios como de aquellos que ha recibido con motivo de la soc..
Los 3ros sólo tienen acción contra el socio gestor. Los socios partícipes, acreedores del socio gestor en razón de los
aportes que hubiesen hecho o por su participación en los beneficios no distribuidos, no podrán reclamar ninguna
distribución mientras no hayan sido totalmente satisfechos los acreedores por operaciones particulares del socio.
Liquidación de la sociedad.
La liquidación se hará por el socio gestor, quien debe rendir cuentas de sus resultados a los socios no gestores.
UNIDAD VI
Caracteres.
El art. 146 define a los caracteres fundamentales, disponiendo que el capital se divide en cuotas; los socios limitan su
responsabilidad de la integración de las que suscriban o adquieran, sin perjuicio de la garantía a que se refiere el art. 150. Las
notas caracterizantes de este tipo societario son:
• todos los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que suscriban o adquieran;
• todos los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los 3ros la integración de los aportes en dinero, así como la
efectividad y valor asignado a los aportes en especie;
• el capital social se divide en cuotas de igual valor;
• las cuotas no pueden ser cedidas a 3ros sin el acuerdo de los otros socios;
• el nro. máximo de socios es de 50;
• la administración y representación de la soc. corresponde a la gerencia.
La ley 19.550 no establece un nro. mínimo de socios, por lo que bastan dos personas para constituir una SRL. Tampoco exige
un capital mínimo.
NOTA:
La Disposición 6/2006 modificó el monto del capital social, fijándolo en $10.000.000, a partir del cual las SA
quedan sujetas a fiscalización estatal permanente. Antes fijaba un monto de $2.100.000.
b) FRENTE A LA SOCIEDAD:
El cedente que no haya completado la integración de las cuotas estará obligado solidariamente con el cesionario por las
integraciones todavía debidas. Pero aclara que la soc. no puede demandarle el pago sin previa interpelación judicial al
socio moroso.
No se entiende bien a quien se refiere la ley, en esta última parte, suponemos que se refiere al adquirente o cesionario.
2) Constitución.
Proceso pre-fundacional y fundacional.
Proceso pre-fundacional.
Es el que corre desde que nace la idea de constituir la soc. hasta la celebración del contrato constitutivo. Durante ese período
no se puede hablar de socios sino de futuros socios y, en consecuencia, su responsabilidad será personal e ilimitada, pero no
solidaria, debido a que ésta necesita de una calidad de socios que éstos aún no tienen. Durante esta etapa existe una entidad
en formación. No está regulado por la ley porque constituye un acto único.
Proceso fundacional.
Es el que corre desde la celebración del contrato de soc. hasta su inscripción en el RPC. El art. 5 dispone que el contrato debe
inscribirse dentro de los 15 días de su otorgamiento.
Existe responsabilidad directa, solidaria e ilimitada de los fundadores e igualmente de los gerentes.
Nombre de la sociedad.
La ley 19.550 admite que este tipo de soc. lleve como denominación un nombre de fantasía o bien que se forme con el nombre
de uno o más socios. El art. 147 dice que a denominación social puede incluir el nombre de uno o más socios y debe contener
la indicación "soc. de responsabilidad limitada", su abreviatura o la sigla SRL. De esta norma extraemos que:
• la denominación puede consistir en el nombre de todos los socios, algunos o uno solo. La ley no exige el aditamento “y
compañía” cuando no figuren todos los socios. Si se prefiere agregar el aditamento, la ley no lo prohíbe;
• debe contener el aditamento "soc. de responsabilidad limitada", su abreviatura o la sigla SRL. Su omisión hará
responsable ilimitada y solidariamente al gerente por los actos que celebre en esas condiciones;
• aun cuando se forme con el nombre de uno o más socios, ello no constituye una razón social, pues la razón social
indica responsabilidad solidaria e ilimitada (aunque subsidiaria) de los socios. Se trata siempre de denominación social.
NOTA:
La SRL no tiene razón social. Siempre utiliza denominación social.
Publicidad.
El art. 10 dispone que las SRL y las soc. por acciones deben publicar por un día en el diario de publicaciones legales
correspondiente (en S. Fe boletín oficial de la pcia.; en Arg. boletín oficial de la Nación), un aviso que deberá contener:
1) En oportunidad de su constitución:
a) Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, DNI de los socios.
b) Fecha del instrumento de constitución.
c) La razón social o denominación de la soc..
d) Domicilio de la soc..
e) Objeto social.
f) Plazo de duración.
g) Capital social.
h) Composición de los órganos de administración y fiscalización, nombres de sus miembros y, en su caso, duración en los
cargos.
i) Organización de la representación legal.
j) Fecha de cierre del ejercicio.
2) En oportunidad de la modificación del contrato o disolución:
a) Fecha de la resolución de la soc. que aprobó la modificación del contrato o su disolución.
b) Cuando la modificación afecte los puntos enumerados de los incisos c) a j) del apartado 1), la publicación deberá
determinarlo en la forma allí establecida.
Inscripción.
El contrato debe inscribirse en el RPC del domicilio social dentro de los 15 días de la fecha de su otorgamiento. Después de
vencido este plazo, la inscripción podrá hacerse si no media la oposición de parte interesada y no tendrá efecto respecto de
3ros sino desde la fecha de registro. La oposición puede formularse por el socio sin necesidad de invocar causa.
El art. 7 dispone que la soc. solo se considera regularmente constituida con su inscripción en el RPC. Mientras no se inscriba
será una soc. irregular, en la cual los socios serán personal e ilimitadamente responsables.
El contrato no es oponible a 3ros desde su fecha, sino desde su inscripción.
El RPC debe controlar la legalidad de los actos presentados a su inscripción, control que debe extremarse en las SRL; aunque
la inscripción del contrato y sus modificaciones no importa pronunciamiento sobre su validez ni tiene efecto sanatorio de los
vicios que pudiere tener.
3) Capital de la SRL.
El art. 149 dispone que el capital debe suscribirse íntegramente en el acto de constitución de la soc.. No existe un capital
mínimo ni capital máximo previsto por la ley.
El capital es la cifra ideal, invariable y abstracta que figura en el contrato constitutivo. Su modificación esta sujeta a ciertos
requisitos. Constituye una cifra de retención, que los socios se comprometen a mantener. El patrimonio es el conjunto de
relaciones activas y pasivas que en concreto tiene la soc. como fondo común (puede coincidir o no con el capital). Está sujeto a
continuas variaciones.
División en cuotas.
El capital se divide en cuotas, de igual valor, que será de $10 o múltiplo de 10. Cada cuota da el derecho a un voto, o sea que
no existe la posibilidad de cuotas de voto múltiple.
Hay que distinguir las cuotas del aporte de capital que corresponde a cada socio, porque las cuotas deben ser todas de igual
valor pero los aportes del capital que corresponden a cada socio pueden ser de distinto valor.
Las cuotas de las SRL juegan una función similar a las acciones de la SA.
La diferencia fundamental esta dada porque la acción se incorpora a un título negociable, que puede circular sin afectar el acto
constitutivo ni al estatuto de la SA; mientras que la cuota no se incorpora a un título negociable y su transferencia sólo es
posible mediante la vía de cesión de derechos con la consiguiente modificación del contrato social.
Un requisito esencial tipificante es que el capital se divida en cuotas.
Copropiedad.
El art. 156 admite la posibilidad de copropiedad de las cuotas sociales, disponiendo que cuando exista copropiedad se
aplicarán las reglas del condominio. La soc. puede exigir la unificación de la representación para ejercer los derechos y cumplir
las obligaciones sociales.
Cuotas suplementarias.
El contrato constitutivo puede autorizar cuotas suplementarias de capital, exigibles solamente por la soc., total o parcialmente,
mediante acuerdo de socios que representen más de la mitad del capital social.
Los socios estarán obligados a integrarlas una vez que la decisión social haya sido publicada e inscripta. En caso de que el
contrato o el acuerdo de socios nada hayan previsto, deberán suscribirse e integrarse en proporción al nro. de cuotas de que
cada socio sea titular en el momento en que se resuelva hacerlas efectivas. Figurarán en el balance a partir de la inscripción en
el RPC.
Suscripción e integración.
Integración en el acto constitutivo.
La ley no deja librado al criterio de los socios la integración, sino que establece disposiciones precisas en cuanto a la clase de
bs. aportables y a los porcentajes que en ese acto deben cumplirse.
Clases de aportes.
a) Aportes en dinero.
Los aportes en dinero deben integrarse en un 25% como mínimo y completarse en un plazo de 2 años. Su
cumplimiento se acreditará al solicitarse la inscripción con el comprobante de su depósito en un banco oficial. Surgen
las siguientes consecuencias:
1. en el acto constitutivo los aportes en dinero deben integrarse en un 25% como mínimo;
2. debe entenderse que el 25% debe cumplirse por cada socio con respecto al nro. de cuotas que él
personalmente ha suscripto, no admitiéndose compensaciones con las que haya integrado de más otro socio;
3. el único medio legal para admitido acreditar la integración en dinero es mediante el depósito en un banco
oficial;
4. la acreditación debe hacerse al solicitarse la inscripción en el RPC ante el cual debe presentarse la boleta de
depósito.
Los aportes en dinero deben ser en moneda de curso legal del país. No puede efectuarse la integración por cheques,
letras de cambio u otros valores. Cualquier integración que no se efectúe en moneda de curso legal, debe considerarse
un aporte en especie.
Los fondos quedarán indisponibles hasta la presentación del contrato inscripto. La liberación de los fondos se produce
cuando el juez del Registro, una vez inscripta la soc., endosa el comprobante bancario o bien libra la orden de pago.
b) Aportes en especie.
Los aportes en especie deben integrarse totalmente en el acto constitutivo.
La valuación de estos aportes se puede dar por dos alternativas: la 1ra, efectuarla privadamente en la forma convenida
en el contrato, en cuyo caso los socios serán solidaria e ilimitadamente responsables por dicha valuación; la 2da puede
efectuarse por un perito que designe el juez de la inscripción, en cuyo caso cesa la responsabilidad de los socios por la
valuación.
Garantía de evicción.
La evicción autoriza la exclusión del socio, sin perjuicio de su responsabilidad por los daños ocasionados. Si no es
excluido, deberá el valor del bien y la indemnización de los daños ocasionados.
El socio responsable de la evicción podrá evitar la exclusión si reemplaza el bien cuando fuere sustituible por otro de
igual especie y calidad, sin perjuicio de su obligación de indemnizar los daños ocasionados.
Aportes mixtos.
El aporte de cada socio puede ser mixto, es decir, parte en dinero y parte en especie. En este caso, el socio deberá
integrar totalmente los bs. en especie, y el aporte en dinero en el 25%.
1) Bs. aportables.
Deben ser bs. determinados, susceptibles de ejecución forzada y entregados en propiedad a la soc.. El art. 45
prohíbe los aportes de uso y goce. De modo que las aportaciones en especie en las SRL presentan las
siguientes características:
1) Deben integrarse totalmente en el acto constitutivo.
2) Debe tratarse de bs. determinados (bs. con identificación concreta, para poder valuarlos en ese
momento en base al estado y calidad de esos bs. en particular).
3) Dichos bs. han de ser pasibles de ejecución forzada (los bs. aportables deben tener un valor susceptible
de figurar en el balance de la soc.).
4) Deben entregarse en propiedad a la soc..
2) Aporte de inmuebles.
El único modo posible de transferir la propiedad de un inmueble es mediante una escritura pública otorgada a
favor de la SRL e inscripta en el registro inmobiliario respectivo.
El art. 38 dispone que cuando para la transferencia del aporte se requiera la inscripción en un registro, ésta se
hará preventivamente a nombre de la soc. en formación. Una vez inscripta la soc. en el RPC, el juez de
Registro oficiará al registro inmobiliario a fin de que la inscripción preventiva se transforme en definitiva.
3) Aporte de automotores.
Deberá efectuarse la inscripción preventiva que dispone el art. 38 (a nombre de la soc. en formación).
5) Aporte de créditos.
El art. 41 admite que el socio aporte el crédito que tenga contra un 3ro, sea éste un crédito privilegiado o
quirografario, se encuentre instrumentado en un título valor o documentado de otro modo. La soc. se convierte
en cesionaria del crédito por la sola constancia en el contrato social.
El socio aportante responde por la existencia y legitimidad del crédito. Si éste no puede ser cobrado a su
vencimiento, la obligación del socio se convierte en la de aportar suma de dinero, que deberá hacer efectiva en
el plazo de 30 días.
Si transcurrido el plazo de los 30 días, el socio no efectuare el aporte, éste incurre en mora y la soc. podrá
excluirlo.
6) Derechos aportables.
Los derechos pueden aportarse cuando debidamente instrumentados se refieran a bienes susceptibles de ser
aportados y no sean litigiosos y han de ser susceptibles de ejecución forzada.. Con derechos se refiere a bs.
inmateriales tales como patentes, licencias, etc..
7) Títulos cotizables.
La ley permite que se aporten acciones de SA y otros títulos que se coticen en bolsa por un valor que no
exceda el de su cotización al día en que se efectúe el aporte.
8) Títulos no cotizables.
Si los títulos no fueren cotizables, o siéndolo no hubieran cotizado habitualmente en un período de 3 meses
anterior al aporte, se valorarán según los arts. 51 y siguientes.
9) Usufructo.
Indudablemente, el aporte a una SRL no puede consistir en el usufructo sobre un bien. El porte debe consistir
en dar en propiedad; el aporte de uso y goce sólo es admitido en las soc. de interés.
Prestaciones accesorias.
En las soc. donde se limita la responsabilidad de los socios, además de los aportes que integran el capital, éstos pueden
obligarse a efectuar a favor de la soc. prestaciones de dar en uso o goce o bien prestaciones de hacer. Estas prestaciones no
constituyen aportes; por ello se las denomina “prestaciones accesorias”.
El art. 50 establece los requisitos que deben darse:
1) tienen que resultar del contrato; si no resultaren del contrato se considerarán obligaciones de 3ros;
2) no pueden ser en dinero;
3) deben ser claramente diferenciadas de los aportes;
4) solo pueden modificarse de acuerdo con lo convenido o, en su defecto, con la conformidad de los obligados y de la
mayoría requerida para la reforma del contrato;
5) debe precisarse su contenido, duración, modalidad, retribución y sanciones en caso de incumplimiento.
Cuando sean conexas a cuotas de SRL, su transmisión requiere la conformidad de la mayoría necesaria para la modificación
del contrato (art. 160: la mayoría debe representar como mínimo más de la mitad del capital social), salvo pacto en contrario.
Reservas.
Las SRL deben efectuar una reserva no menor del 5% de las ganancias realizadas y líquidas que arroje el estado de
resultados del ejercicio, hasta alcanzar el 20% del capital social. Ésta es la llamada “reserva legal”, por cuanto es impuesta
imperativamente por la ley. Además de esta reserva pueden existir otras como las estatutarias, facultativas o voluntarias.
Otras reservas.
En cualquier tipo de soc. podrán constituirse otras reservas que las legales, siempre que las mismas sean razonables y
respondan a una prudente administración. En las SRL, para la constitución de las mismas, se requiere la mayoría necesaria
para la modificación del contrato (más de la mitad del capital).
Reservas ocultas.
La ley no se refiere a este tipo de reservas, pero no puede negar su existencia.
Se habla de la existencia de ellas cuando las cifras del activo en el balance se fijan por debajo de su valor real o bien cuando
tales bs. experimenten un mayor valor. El mismo resultado se producirá cuando en el pasivo se valoren excesivamente las
deudas y cargas de la soc..
La finalidad económica de las mismas es apartar de la distribución, bs. del activo. Desde el punto de vista jurídico responden al
criterio de los administradores de no repartir la totalidad de las ganancias, aumentando la solidez económica de la empresa.
Procedimiento.
El contrato social debe fijar el procedimiento que debe observarse cuando un socio, pese a la limitación prevista, desee
transferir sus cuotas a otro socio o a un 3ro.
El contrato debe establecer el plazo dentro del cual ha de notificarse al socio que se propone ceder, la decisión adoptada por
los otros, el cual no podrá exceder de 30 días desde que éste comunicó a gerencia el nombre del interesado y el precio. A su
vencimiento se tendrá por acordada la conformidad y por no ejercitada la preferencia.
El art. 154 en su último párrafo contempla el supuesto de conflicto entre el que quiere ceder y los socios que se oponen:
denegada la conformidad para la cesión de cuotas que tienen limitada su transmisibilidad, el que se propone ceder podrá
ocurrir ante el juez quien, con audiencia de la soc., autorizará la cesión si no existe justa causa de oposición. Esta declaración
judicial importará también la caducidad del derecho de preferencia de la soc. y de los socios que se opusieron respecto de la
cuota de este cedente.
Acciones judiciales.
Cuando al tiempo de ejercitar el derecho de preferencia los socios o la soc. impugnen el precio de las cuotas, deberán expresar
el que consideren ajustado a la realidad. En este caso, salvo que el contrato prevea otras reglas para la solución del diferendo,
la determinación del precio resultará de una pericia judicial; pero los impugnantes no estarán obligados a pagar uno mayor que
el de la cesión propuesta, ni el cedente a cobrar uno menor que el ofrecido por los que ejercitaron la opción. Las costas del
procedimiento estarán a cargo de la parte que pretendió el precio más distante del fijado por la tasación judicial.
Otro caso de limitación a la libre transmisibilidad de las cuotas no previsto en el art. 153 (prestaciones accesorias).
Cuando las prestaciones accesorias sean conexas a cuotas de las SRL, su transmisión requiere la conformidad de la mayoría
necesaria para la modificación del contrato, salvo pacto en contrario.
Para la modificación del contrato, la mayoría debe representar como mínimo, más de la mitad del capital social y; en defecto de
regulación contractual, se requiere el voto de las 3/4 partes del capital social.
4) Órganos sociales.
Administración y representación de la SRL.
Según la ley la declaración y ejecución de la voluntad social incumbe a la gerencia, órgano que tiene a su cargo las funciones
de gestión y representación de la soc.. La gerencia constituye un órgano diferenciado.
La gestión es el aspecto interno de la gerencia, refiriéndose a las relaciones del gerente con los socios; y a la organización de
la empresa o actividad que constituye el objeto social.
La representación se refiere al aspecto externo, es decir, a las relaciones de la soc. con los 3ros.
Gerencia plural.
Si la gerencia es plural, el contrato podrá establecer las funciones que a cada gerente compete en la administración o imponer
la administración conjunta o colegiada. En caso de silencio se entiende que puede realizar indistintamente cualquier acto de
administración.
La gerencia plural existe toda vez que los gerentes sean dos o más; es colegiada cuando supone un mínimo de 3 gerentes
para cuyo funcionamiento se requiere un presidente y decisiones adoptadas generalmente por mayoría en reuniones con
quórum suficiente.
Derechos y obligaciones.
Los gerentes tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los directores de la SA.
Dentro de las prohibiciones el art. 157 dispone que no pueden participar por cuenta propia o ajena, en actos que importen
competir con la soc., salvo autorización expresa y unánime de los socios.
Hay una diferencia notable con el director de la SA, debido a que éste necesita autorización expresa de la asamblea (no se
aclara cual, pero sea cual fuere bastará la mayoría absoluta de votos presentes); en cambio, el gerente de la SRL necesita la
autorización unánime de los socios. Es el único supuesto en que la ley exige unanimidad para adoptar una decisión en las
SRL.
Normas supletorias.
Tanto a la fiscalización optativa como a la obligatoria se aplican supletoriamente las reglas de la SA. Resulta aplicable también
el último párrafo del art. 284 según el cual las soc. que no estén comprendidas en ninguno de los supuestos a que se refiere el
art. 299, podrán prescindir de la sindicatura cuando así esté previsto en el estatuto, pero cuando por aumento de capital
resultare excedido el monto indicado la asamblea que así lo resolviere debe designar síndico, sin que sea necesaria reforma de
estatuto.
Forma de deliberación y acuerdo de los socios.
El art. 159 dice que el contrato dispondrá sobre la forma de deliberar y tomar acuerdos sociales. En su defecto, si nada prevé el
contrato, se aplica el método de consulta, que dispone que son válidas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de
los socios, comunicando a la gerencia a través de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad, dentro de los 10 días
de habérseles cursado consulta simultánea a través de un medio fehaciente; o las que resultan de declaración escrita en la que
todos los socios expresan el sentido de su voto.
Asambleas.
Es la reunión de los socios en un momento y lugar determinado con el fin de tomar resoluciones con acuerdo común. En las
soc. cuyo capital alcance el importe fijado por el art. 299 inciso 2), según el 2do párrafo del art. 150, la deliberación y resolución
en asamblea sólo es obligatoria para la consideración de los estados contables de ejercicio, los cuales serán convocados
dentro de los 4 meses de su cierre.
Esta asamblea se sujetará a las normas previstas para la SA, reemplazándose el medio de convocarlas por la citación
notificada personalmente o por otro medio fehaciente.
Mayorías.
El nuevo art. 160 hace un distingo importante:
• resoluciones que no conciernen a la modificación del contrato,
• resoluciones que modifican el contrato social.
El último párrafo dice que las resoluciones sociales que no conciernan a la modificación del contrato, la designación y la
revocación de gerentes o síndicos, se adoptarán por mayoría del capital presente en la asamblea o partícipe en el acuerdo,
salvo que el contrato exija una mayoría superior.
Respecto de las resoluciones que tengan por objeto la modificación del contrato, lo deja librado también a lo que disponga el
contrato social, pero con un límite: la mayoría debe representar como mínimo más de la mitad del capital social.
Para ningún supuesto se exige unanimidad, salvo para el caso que el gerente realice actos en competencia, con acuerdo
expreso y unánime de los socios.
En defecto de regulación contractual se requiere el voto de las 3/4 partes del capital social.
Si un solo socio representare el voto mayoritario, se necesitará además, el voto del otro.
Derecho de receso.
Implica separarse de la soc. cuando se produzcan modificaciones esenciales del contrato social, con el derecho del socio
precedente de percibir el valor que hubiere aportado.
Se le reconoce este derecho cuando la decisión social que modifique el contrato incremente las obligaciones del socio (ej.:
aumento de capital).
El art. 160 dice que el derecho de receso puede ejercerse en los siguientes casos:
• transformación
• fusión
• escisión
• prórroga
• reconducción
• transferencia del domicilio al extranjero
• cambio fundamental en el objeto
• todo acuerdo que incremente las obligaciones sociales
• todo acuerdo que incremente la responsabilidad de los socios que votaron en contra (no les da el derecho a los
que estuvieron ausentes).
Actas.
En todos los casos deberá confeccionarse el acta correspondiente.
El art. 162 dice que las resoluciones sociales que no se adopten en asamblea constarán también en actas que serán
confeccionadas y firmadas por los gerentes dentro del 5to día de concluido el acuerdo.
En el acta deberán constar las respuestas dadas por los socios y su sentido a los efectos del cómputo de los votos. Los
documentos en que consten las respuestas deberán conservarse por 3 años.
Si el contrato dispone que las decisiones sociales deben adoptarse en asamblea, se aplicará entonces el art. 73 que dispone
que deberá labrarse en libro especial, con las formalidades de los libros de comercio, acta de las deliberaciones de los órganos
colegiados.
Voto.
El art. 161 dice que cada cuota solo da derecho a un voto y rigen las limitaciones de orden personal previstas para los
accionistas de la SA en el art. 248 (el accionista o su representante que en una operación determinada tenga por cuenta propia
o ajena un interés contrario al de la soc., tiene obligación de abstenerse de votar los acuerdos relativos a aquélla; si
contraviniese esta disposición será responsable de los daños y perjuicios, cuando sin su voto no se hubiera logrado la mayoría
necesaria para una decisión válida).
El voto de los socios en las SRL es nominal y no puede ser secreto. Los socios gerentes deben abstenerse de votar sobre los
actos relacionados con su gestión; así como en las resoluciones atinentes a su responsabilidad o remoción con causa.
Factores favorables.
• No hay razón alguna para negar a los individuos lo que se admite a las soc..
• Evitará la formación de soc. ficticias.
• Es el coronamiento lógico del proceso de la limitación de la responsabilidad en la vida comercial.
Factores desfavorables.
• Es imposible considerar persona jurídica a la empresa individual de responsabilidad limitada.
• La limitación de responsabilidad es un obstáculo para la obtención de créditos.
• No se admite que una persona quebrada tenga bs. que no sean afectados por su estado.
UNIDAD VII
2) La Sociedad Anónima.
La ley 19.550 no define a la SA sino que se limita a señalar su caracterización en el art. 163: el capital se representa por
acciones y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas.
Según Guyenot, inspirado en el art. 73 de la ley francesa de 1.966, se limita a destacar dos elementos con validez universal
para este tipo: “la SA puede ser definida como una soc. comercial en la cual los socios, denominados accionistas en razón de
un derecho representado por un título negociable o acción, no soportan las deudas sociales sino hasta la concurrencia de sus
aportes”.
c) Regulación positiva.
Con el Cód. de Comercio francés de 1.807 nace el 3er período en la historia de la SA, pues según su ordenamiento la
soc. no nacía ya gracias a la voluntad o acción del soberano, sino en virtud de la voluntad de los socios, si bien el
Estado se reservaba el derecho de la autorización previa para su funcionamiento.
El Cód. de Comercio francés introduce otra innovación: estableció una distinción entre dos clases de soc. por acciones;
acordó la libertad de constitución a las soc. en comandita por acciones, considerando que en estas soc. existe un
comanditado personalmente responsable. Pero negó esta libertad a otra forma de soc. por acciones en la cual no hay
ningún socio colectivo, y a la que denominó por esta razón, SA.
d) Libertad de constitución.
Dentro de los tres períodos anteriores, se puede agregar un 4to. En Francia la ley del 24 de julio de 1.867 estableció
que éstas soc., en lo sucesivo, podían constituirse sin necesidad de autorización del gobierno. Es lo que se conoce
como régimen reglamentario o normativo, pues el único requisito exigido es que se observen las disposiciones legales
vigentes con carácter gral..
Caracterización.
El art. 163 señala las características más salientes de este tipo societario: el capital se representa por acciones y los socios
limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas.
Función económica.
Reunión de importantes magnitudes de capital para llevar adelante actividades económicas de gran magnitud. Actualmente es
uno de los agentes económicos que concentra importantes actividades económicas, ya sea la explotación de recursos
naturales, obras públicas, salud, informática, telefonía, etc.. Pueden formar grupos económicos a través de mecanismos
societarios o contractuales (contratos de colaboración empresaria).
Importancia actual.
La SA nace y se desarrolla como una expresión y necesidad del capitalismo cuya expansión va unida al desarrollo de la gran
empresa.
Ventajas.
• Facilidad para atraer capitales.
• Limitación de su responsabilidad: hasta sus aportes.
• Duración: largo tiempo.
• Fácil transmisión de acciones.
• Amplia publicidad.
Caracteres esenciales.
La SA presenta cuatro caracteres esenciales:
1) Sociedad de capitales.
Se presenta como una soc. de capitales por excelencia porque el monto de las aportaciones determinan el alcance de
la participación patrimonial y la medida de los derechos sociales de los accionistas. De aquí que el capital reviste el
carácter de un elemento fundacional que debe estatutariamente estar determinado y formado por aportaciones de los
socios.
2) Personalidad de la SA.
Constituye un ppio. universal que la SA es una persona jurídica. En nuestro país no hay dudas sobre la personalidad
de la SA (como tampoco lo hay respecto de los demás tipos societarios salvo la soc. en participación).
Diferencias más notables entre las sociedades de capital y las sociedades de personas.
• En las soc. de personas debe existir entre los socios una relación de recíproca confianza, basada en las cualidades
personales; en cambio en las soc. de capital las condiciones personales son irrelevantes.
• En las soc. personales la calidad de socio es infungible y su sustitución requiere una modificación del contrato social; en
cambio, en las soc. de capital, dada la transferibilidad de la acción, el cambio de titular de la misma es irrelevante para la
soc..
• En las soc. “intuitus rei” el capital es en elemento fundacional y por ello la ley impone la necesidad de su integración por
sobre determinado porcentaje en el acto constitutivo; exigencia que no establece para las soc. de personas, excepto para
las SRL.
NOTA:
Por instrumento público entendemos a los otorgados con intervención de un funcionario público,
cumpliéndose con las formalidades que la ley establece.
c) Los cónyuges.
Pueden concurrir a la constitución de una SA, según lo dispuesto por el art. 27 (los esposos pueden integrar entre sí
soc. por acciones y SRL), así se trate de socios únicos de la misma.
d) Sociedades comerciales.
Cualquier soc. comercial o soc. civil puede ser socia de una SA y concurrir a su constitución.
Se debe tener en cuenta el art. 31 que dispone que ninguna soc., excepto aquellas cuyo objeto sea exclusivamente
financiero o de inversión, puede tomar o mantener participación en otra u otras soc. por un monto superior a sus
reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales; y el art. 32 que dispone que es nula la constitución
de soc. o el aumento de su capital mediante participaciones recíprocas, aún por persona interpuesta.
NOTA:
En Bs. As, instrumento público es igual a escritura pública.
En Santa Fe, a partir del caso La Forestal, no es sólo la escritura pública, sino que ésta es una alternativa de
instrumento público.
El acto constitutivo mediante instrumento privado se debe presentar a los fines de su fiscalización, ante la
Inspección Gral. de Justicia (procedimiento semejante al establecido por la Inspección Gral. de Justicia de la
provincia de Santa Fe).
El estatuto.
Es el conjunto de reglas de derecho que organizan la vida de la soc., fijan los derechos y obligaciones de los socios y de los
órganos societarios dentro de los límites de la ley y regulan su funcionamiento, disolución y liquidación.
El acto constitutivo expresa la voluntad de los socios de dar nacimiento a la soc. y comprende, en consecuencia, a los estatutos
aun cuando llegaren a redactarse por separado.
Los accionistas están obligados a respetar los estatutos y cumplirlos puesto que al formar parte del cuerpo social se someten a
sus disposiciones, no pudiendo alegar ignorancia de los mismos.
Las modificaciones estatutarias se deciden a través de la asamblea extraordinaria.
Denominación.
La SA no tiene razón social; funciona bajo una denominación libremente elegida que puede ser de pura fantasía, adecuada a la
naturaleza de la empresa social o consistente, incluso, en un nombre o combinación de nombres personales, bien de los socios
actuales, o de los socios que anteriormente hayan pertenecido a la soc.. El art. 164 dispone que la denominación social puede
incluir el nombre de una o mas personas de existencia visible y debe contener la expresión "soc. anónima", su abreviatura o la
sigla SA. Este art. exige tal denominación y sanciona la omisión haciendo responsables solidaria e ilimitadamente a los
representantes de la soc. juntamente con ésta, por los actos que celebren en tales condiciones. La sanción se hace extensiva a
todos los representantes, aun a aquellos que no han actuado en esa ocasión.
Objeto.
El art. 11 inciso 3) exige que el objeto sea preciso y determinado. Al objeto estipulado en el contrato social, la ley le concede tal
importancia que su cambio fundamental sólo puede ser decidido en asamblea extraordinaria en la que todas las acciones con
derecho a voto están consideradas en pie de igualdad, aun cuando los accionistas tengan voto múltiple.
Domicilio.
El art. 11 inciso 2) expresa que en el acto constitutivo de toda soc. debe figurar el domicilio de la misma.
La ley habla de domicilio y no de sede. La distinción tiene consecuencias prácticas importantes ya que como el domicilio figura
en el contrato social, su cambio implica una modificación de éste; no siendo así en el caso de cambio de la sede.
Capital social.
El art. 11 inciso 4) dispone que el capital social deberá ser expresado en moneda argentina. Además el art. 166 exige que en el
contrato constitutivo se exprese la naturaleza, clases, modalidades de emisión y demás características de las acciones, y en su
caso, su régimen de aumento.
b) También podrá establecer que se produce la caducidad de los derechos; en este caso la sanción producirá sus efectos
previa intimación a integrar en un plazo no mayor de 30 días, con pérdida de las sumas abonadas.
Las acciones en mora se cancelan, pues se produce la caducidad de los derechos, lo que motivará la correspondiente
reducción del capital.
Prestaciones accesorias.
La ley admite la existencia de prestaciones accesorias en las SA; cuando dichas prestaciones son conexas a acciones, éstas
deberán ser nominativas y para su transferencia se requerirá la conformidad del directorio.
Régimen de asambleas.
La asamblea es un órgano esencial de la SA de modo que en el acto constitutivo deben regularse las asambleas ordinarias y
extraordinarias estableciendo el quórum y el régimen de mayorías dentro de los límites permitidos por la ley.
Procedimientos de constitución.
La ley 19.550 prevé dos procedimientos para constituir una SA: por acto único o bien recurriendo a la suscripción pública.
c) Intervención de un banco.
A efectos de otorgar garantías al público inversor que acude a suscribir acciones, la ley exige que en el programa de
fundación se designe un banco ante el cual los suscriptores deberán realizar las gestiones pertinentes y depositar los
importes por los anticipos de integración en efectivo.
A estos fines, el banco tomará a su cuidado la preparación de la documentación correspondiente, la recepción de las
suscripciones y de los anticipos de integración en efectivo, el 1ro de los cuales no podrá ser inferior al 25% del valor
nominal de las acciones suscriptas. Los aportes en especie se individualizarán con precisión.
Fracaso de la suscripción.
Si la suscripción fracasa por no haberse cubierto el capital propuesto dentro del término establecido, los contratos se
resolverán de pleno derecho y el banco restituirá de inmediato a cada interesado el total entregado, sin descuento alguno.
Suscripción en exceso.
Según el art. 174 cuando las suscripciones excedan al monto previsto, la asamblea constitutiva decidirá su reducción a prorrata
o aumentará el capital hasta el monto de las suscripciones.
Asamblea constitutiva.
El art. 177 dispone que cada suscriptor tiene derecho a tantos votos como acciones haya suscripto e integrado en la medida
fijada; y las decisiones se adoptarán por la mayoría de los suscriptores presentes que representen no menos de la 3ra parte
del capital suscripto con derecho a voto, sin que pueda estipularse diversamente.
Labrada el acta se procederá a obtener la conformidad, publicación e inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 10 y
167.
NOTA:
Art. 167: El contrato constitutivo será presentado a la autoridad de contralor para verificar el cumplimiento de
los requisitos legales y fiscales.
Art. 10: Publicar por un día en el diario de publicaciones legales correspondiente.
Período fundacional.
Va desde la firma del acto constitutivo o desde que se labra el acta de la asamblea que aprueba la constitución, hasta su
inscripción en el RPC. En este período la soc. es sujeto de derecho.
Se deben cumplir los requisitos del art. 11; y sea en el mismo acto o en documento separado, se redacta el acto constitutivo
donde se hará referencia al monto de capital suscripto, las acciones, composición del directorio y miembros de la sindicatura o
consejo de vigilancia, teniéndose en cuenta que actualmente las soc. por acciones pueden optar por prescindir de la
sindicatura.
Ley 21.768.
El registro de los contratos constitutivos de las soc. comerciales, sus modificaciones y el de los demás actos y documentos,
cuya inscripción se impone a las mismas, a sus órganos o a sus socios o mandatarios, como así toda otra función societaria
registral atribuida al RPC, o los registros, jueces, o jueces de registro quedan indistintamente a cargo del o los órganos
judiciales o administrativos que en cada jurisdicción determinen las leyes locales.
Publicidad.
El art. 10 ordena la publicidad del acto constitutivo de la SA mediante publicación por un día en el diario de publicaciones
legales correspondiente a la jurisdicción en que se inscriba. Según el art. 6 el juez debe comprobar todos los requisitos legales
y fiscales. Tal publicidad debe limitarse a:
a) Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, DNI de los socios.
b) Fecha del instrumento de constitución.
c) Denominación de la soc..
d) Domicilio de la soc..
e) Objeto social.
f) Plazo de duración.
g) Capital social.
h) Composición de los órganos de administración y fiscalización, nombres de sus miembros y, en su caso, duración en los
cargos.
i) Organización de la representación legal.
j) Fecha de cierre del ejercicio.
Inscripción en el RPC.
Conformada la constitución de la SA por el órgano de control, ésta pasará al juez de registro para su inscripción previa
publicación.
La inscripción es un acto de carácter administrativo y no judicial.
Estatuto tipo.
El estatuto es el conjunto de reglas de derecho que organizan la vida de la soc., fijan los derechos y obligaciones de los socios
y de los órganos societarios dentro de los límites de la ley y regulan su funcionamiento, disolución y liquidación. Es otorgado
por la autoridad de contralor.
El acto constitutivo expresa la voluntad de los socios de dar nacimiento a la soc. y comprende, en consecuencia, el estatuto
aun cuando llegaren a redactarse por separado.
Los datos que debe contener son:
• Denominación de la soc..
• Objeto.
• Domicilio de la soc..
• Capital social.
• Régimen de asambleas.
• Reglas para distribuir utilidades y soportar pérdidas.
• Derechos y obligaciones de los socios.
• Cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la soc..
• Plazo de duración de la soc..
Fundadores.
Sólo se puede hablar de fundadores en la constitución por acto único. El art. 166 dispone que todos los firmantes del contrato
constitutivo se “consideran” fundadores. La ley no los declara fundadores, los estima.
Son las personas que en el procedimiento de constitución por acto único concurren por sí o por representantes al otorgamiento
de la escritura social suscribiendo acciones de la soc.. El fundador puede ser una persona física o jurídica.
En los actos necesarios para la constitución de la soc., actos relativos al objeto social expresamente utilizados en el acto
constitutivo, y por los bs. recibidos durante el proceso fundacional, son responsables ilimitada y solidariamente hasta la
inscripción de la soc.. Quedan obligados de las obligaciones frente a 3ros.
Una vez inscripta la soc. en el RPC, los fundadores quedan liberados frente a 3ros y éstos sólo tendrán acción contra la soc..
Suscriptores.
Son quienes concurren a constituir una SA suscribiendo acciones. Son los fundadores en caso de constitución por suscripción
pública, llamados así por ley. En ningún caso los suscriptores serán responsables por las obligaciones mencionadas.
Obligaciones contraídas por actos necesarios para la constitución de la soc. y por actos relativos al objeto social.
El 1er párrafo del art. 183 dispone que los directores solo tienen facultades para obligar a la soc. respecto de los actos
necesarios para su constitución y los relativos al objeto social cuya ejecución durante el período fundacional haya sido
expresamente autorizada en el acto constitutivo.
Los directores, los fundadores y la soc. en formación son solidaria e ilimitadamente responsables por estos actos mientras la
soc. no esté inscripta.
Inscripto el contrato constitutivo, los actos necesarios para la constitución y los realizados en virtud de expresa facultad
conferida en el acto constitutivo, se tendrán como originariamente cumplidos por la soc.. Los promotores, fundadores y
directores quedan liberados frente a 3ros de las obligaciones emergentes de estos actos.
De acuerdo a esto, es necesario que en el acto constitutivo se especifiquen que actos referidos al objeto social podrá ejecutar
el directorio durante el período fundacional a fin de que la inscripción de la soc. en el RPC produzca luego esta liberación de
los directores y fundadores.
Competencia.
Intervención del órgano administrativo de control.
Toda modificación del estatuto, después de resuelta por la asamblea, debe presentarse ante el organismo administrativo de
control, que es la Inspección Gral. de Personas Jurídicas, a efectos de que verifique el cumplimiento de los requisitos legales y
fiscales.
Supuestos especiales.
Variación del capital social.
Constituye uno de los supuestos de modificación estatutaria más frecuente. (SE TRATA EN UNIDAD VIII)
Prórroga.
La prórroga de la duración de la soc. debe ser adoptada por la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse la
pluralidad de voto.
El art. 95 dice que la prórroga deberá resolverse y la inscripción solicitarse antes del vencimiento del plazo de duración de la
soc..
Para el caso de la SA, debe interpretarse que la presentación ante la autoridad de control es idónea a los fines de lo dispuesto
por el art. 95, pues con dicha presentación se comienza el trámite destinado a la inscripción de la prórroga en el RPC.
Reactivación de la sociedad.
La reactivación no encuadra en la prórroga, sino que consiste en la renovación del contrato social ya vencido. Debe
considerarse independiente del supuesto contemplado en el art. 95, ya que éste se refiere a la prórroga del plazo de duración
de la soc. durante su vigencia, mientras que la reactivación, en el supuesto de hallarse la soc. en disolución por vencimiento de
dicho plazo, se refiere a la consideración de la decisión de los socios de una soc., adoptada como acto corporativo, de revocar
ese estado de disolución y eliminar los efectos previstos por la ley para la etapa de liquidación.
La reactivación puede adoptarse por mayoría de votos sin ser necesario el consenso unánime de los socios.
Transformación.
La ley 19.550 permite a la SA transformarse en otro tipo societario cualquiera. El art. 77 enumera los requisitos para
transformar una soc.:
1) que medie una resolución de la asamblea extraordinaria con el quórum y mayoría necesaria (mayoría de acciones con
derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de voto)
2) confección de un balance especial, que debe ser aprobado por todos los socios con el mismo nro. de votos requeridos
para la aprobación de balances en gral.; una vez aprobado por los socios, se debe poner a disposición de los acreedores
en la sede social por un plazo de 30 días
3) publicación de la transformación por un día en el periódico de avisos legales que corresponde a la sede social y; si es
una SA del art. 299, además en uno de los diarios de mayor circulación en la República
4) otorgamiento del acto que instrumente la transformación por los órganos competentes de la soc. que se transforme
(asamblea extraordinaria)
5) inscripción en el RPC del acto que instrumenta la transformación, con copia firmada del balance; además el juez de
registro ordenará que se efectúen la anotaciones pertinentes respecto de los bs. y sus respectivos gravámenes.
Fusión.
La SA puede fusionarse con otra soc. de cualquier tipo; ser absorbida o ser absorbente.
El art. 82 contempla dos tipos de fusión:
a) la fusión propiamente dicha en la que dos o más soc. se disuelven sin liquidarse, para constituir una nueva; b) la llamada
absorción, cuando una soc. ya existente incorpora a una u otras, que sin liquidarse, son disueltas.
Al referirse a la fusión propiamente dicha habla de “nueva soc.”, donde exige que ambas soc. lo resuelvan por asamblea
extraordinaria con mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de voto; y cuando se refiere a la
absorción llama “soc. incorporante” a la que hemos mencionado como absorbente, donde la disposición anterior (mayoría…) se
aplica a la soc. que ha de ser absorbida, pero no a la soc. incorporante, a cuyo respecto se aplicarán las normas sobre
aumento de capital.
Escisión.
El art. 235 incluye a la escisión entre las materias de competencia de la asamblea extraordinaria. Al producirse la escisión, las
acciones o partes de capital de la nueva soc. se atribuirán directamente a los titulares en proporción a sus acciones en la soc.
escindida.
Derecho de receso en caso de fusión o escisión de una sociedad del art. 299 inciso 1.
El art. 299 inciso 1) habla de SA que hagan oferta pública de sus acciones o debentures.
En el caso de una soc. autorizada para la oferta de sus acciones que decida fusionarse o escindirse y como consecuencia de
ello sus accionistas se vieren obligados a recibir acciones no cotizables, los accionistas disconformes podrán ejercer el derecho
de receso.
En vez, en las soc. que hacen oferta pública de sus acciones o se hallan autorizadas para la cotización de las mismas, los
accionistas no podrán ejercer el derecho de receso en los casos de fusión o escisión si las acciones que reciben estuviesen
admitidas a la oferta pública o para la cotización, según el caso.
Quienes pueden ejercer el derecho de receso.
El art. 245 comienza otorgando el derecho de receso a los accionistas disconformes. Estos son los presentes que votaron en
contra de la decisión y los ausentes que eran socios al tiempo de la asamblea. El derecho de receso sólo podrá ser ejercido por
los accionistas presentes que votaron en contra, dentro del 5to día y por los ausentes dentro de los 15 días de su clausura.
Fijación del valor de las acciones por el ejercicio del derecho de receso.
La ley nos remite al valor contable de las acciones: las acciones se reembolsarán por el valor resultante del último balance
realizado o que deba realizarse en cumplimiento de normas legales o reglamentarias.
Siempre le cabrá al accionista recedente el derecho de impugnar el balance que le es presentado a este fin.
Su importe deberá ser pagado dentro del año de la clausura de la asamblea que originó el receso, salvo los casos de retiro
voluntario, desistimiento o denegatoria de la oferta pública o cotización o de continuación de la soc. en el supuesto del art. 94
inciso 9), en los que deberá pagarse dentro de los 60 días desde la clausura de la asamblea o desde que se publique el
desistimiento, la denegatoria o la aprobación del retiro voluntario. El valor de la deuda se ajustará a la fecha del efectivo de
pago.
Ley 22.169.
La Comisión Nacional de Valores tendrá a su cargo el control de las soc. por acciones que hagan oferta pública de sus títulos
valores, siendo competencia exclusiva y excluyente de este organismo:
a) prestar conformidad administrativa con relación a las reformas estatutarias,
b) fiscalizar toda variación de capital, así como la disolución y liquidación de las soc.,
c) fiscalizar permanentemente el funcionamiento de las soc..
Cuando una soc. cese definitivamente de hacer oferta pública de sus títulos valores, quedará excluida de la competencia que
por ésta ley se otorga a la CNV.
REMISIÓN DE BALANCES.
Deben remitirse al organismo administrativo de control, una vez aprobados, el balance, estado de resultados del ejercicio y
acumulados, notas, informaciones complementarias y cuadros anexos de la memoria del directorio y del informe de los
síndicos. También deben remitir un ejemplar del balance aprobado al juez de registro para que lo incorpore al legajo de la soc..
UNIDAD VIII
1) El capital de la SA.
El capital social es el elemento fundacional de la SA pues, es la única garantía efectiva con que cuentan los acreedores. Por
ello la ley exige que en el contrato constitutivo esté totalmente suscripto; que la integración en dinero efectivo no puede ser
menor del 25% de la suscripción; y los aportes no dinerarios deben ser integrados totalmente con bs. determinados,
susceptibles de ejecución forzada, los que deben entregarse a la soc. en propiedad.
El art. 63 de la ley 19.550 dispone que en los balances el capital social debe figurar en el pasivo.
Capital y patrimonio.
No se deben confundir los conceptos capital y patrimonio sociales. En sentido estricto el capital social constituye una cifra ideal
que figura en el estatuto y representa la suma de los valores nominales de las acciones suscriptas al momento de la
constitución de la soc., y las que luego se haya suscripto durante su posterior desenvolvimiento.
El concepto jurídico de patrimonio se refiere al conjunto de elementos y/o relaciones jurídicas activas y pasivas, que
constituyen el contenido real y efectivo de la cifra del capital.
Acepciones.
Capital suscripto y capital integrado.
El capital suscripto es el que los socios, en el acto constitutivo o en el caso de aumento, se comprometen a integrar. Capital
integrado es el realmente aportado por los socios. El art. 186 dice que capital social y capital suscripto se emplean
indistintamente.
b) Integridad.
Debe estar suscripto totalmente para que pueda constituirse la soc., lo que implica que todas las acciones estén
suscriptas en firme por personas con capacidad para obligarse.
c) Invariabilidad.
No significa que el capital de la SA no pueda modificarse, pero sí indica que la cifra de capital determinada en los
estatutos no puede ser alterada, aumentándola o reduciéndola, sino en virtud de una resolución de asamblea y
conforme a los requisitos de la ley y del estatuto.
f) Fidelidad.
El art. 202 dispone que es nula la emisión de acciones bajo la par. Se podrá emitir con prima; que fijará la asamblea
extraordinaria, conservando la igualdad en cada emisión. En las soc. autorizadas para hacer oferta pública de sus
acciones la decisión será adoptada por asamblea ordinaria la que podrá delegar en el directorio la facultad de fijar la
prima, dentro de los límites que deberá establecer. El saldo que arroje el importe de la prima, descontados los gastos
de emisión, integra una reserva especial.
Suscripción e integración.
El art. 11 inciso 4) dispone que en el acto constitutivo debe consignarse además del monto del capital, el aporte de cada socio.
El art. 166 inciso 2) dice que en el acto constitutivo de la SA se indique la suscripción del capital, el monto y la forma de
integración y, si corresponde, el plazo para el pago del saldo adeudado, el que no puede exceder de 2 años.
El capital debe suscribirse totalmente al tiempo de la celebración del contrato constitutivo.
La integración en dinero efectivo no podrá ser menor al 25% de la suscripción y deben completarse dentro de los 2 años. Su
cumplimiento se justificará al tiempo de ordenarse la inscripción con el comprobante de su depósito en un banco oficial,
cumplida la cual, quedará liberado.
Los aportes no dinerarios deben integrarse totalmente. Solo pueden consistir en obligaciones de dar y su cumplimiento se
justificará al tiempo de solicitar la conformidad del art. 167 (cumplimiento de los requisitos legales y fiscales).
Bienes aportables.
Los aportes en especie deben consistir en bs. determinados, susceptibles de ejecución forzada y entregados en propiedad a la
soc..
Cuando para la transferencia del aporte se requiera la inscripción en un registro, ésta se hará preventivamente a nombre de la
soc. en formación (bs. registrables).
Valuación.
La valuación que deberá ser aprobada por la autoridad de contralor. Se hará por: a) el valor de plaza cuando sean bs. de valor
corriente; b) valuación pericial cuando lo determine la autoridad de contralor y no pueda ser reemplazada por informes de
reparticiones estatales o Bancos oficiales.
Se admitirán los aportes cuando se efectúen por un valor inferior a la valuación; pero se exigirá la integración de la diferencia
cuando fuere superior.
NOTA:
En las SA del art. 299 inciso 1), el aumento de capital, sin límite alguno, corresponde a la ASAMBLEA
ORDINARIA, sin necesidad de modificar el estatuto.
Estas disposiciones tienen su importancia con respecto al derecho de receso, ya que el art. 245 establece que cabe tal derecho
en los casos de aumentos de capital que competan a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA y que impliquen un desembolso para
el socio. Resulta pues que en las SA autorizadas a hacer oferta pública de sus acciones no existe derecho de receso por
aumento de capital ya que siempre es del resorte de la asamblea ordinaria, y en la demás SA tampoco procede el derecho
cuando se trata de un aumento hasta su quíntuplo, si está previsto en el estatuto que ello es resorte de la asamblea ordinaria.
Aumento del capital de las SA del art. 299 inciso 1). Delegación en el directorio.
El art. 188 autoriza a la asamblea ordinaria de las SA del art. 299 inciso 1), delegar en el directorio la emisión de las acciones,
en una o más veces, dentro de los 2 años a contar desde la fecha de su celebración. Dado que la resolución de la asamblea
debe publicarse e inscribirse en el RPC, es necesario que en caso de haberse hecho tal delegación en el directorio, esto se
haga constar en la publicación a fin de evitar sorpresas a los 3ros.
Aumento del capital por oferta pública.
La ley se refiere en los arts. 199 y 200 a las emisiones en violación de las normas de la CNV, de modo que estos arts. son
aplicables sólo a las SA del inciso 1) del art. 299.
El aumento del capital es nominal cuando la elevación de la cifra de capital se produce sin un cambio efectivo en la situación
patrimonial de la soc., pues no ingresan nuevos bs. ni se cancelan obligaciones. El caso más común de aumento nominal
ocurre cuando se efectúan revalúos de activos, capitalización de reservas ocultas o facultativas, etc..
Se trata de utilizar la parte disponible de las reservas u otros fondos especiales para cambiar su destino atribuyéndolos a
capital, con lo cual la decisión de la asamblea que resuelve el aumento produce inmediatamente sus efectos y nace a partir de
ese momento a favor de los accionistas su derecho a percibir las nuevas acciones sin desembolso de ninguna especie.
Requisitos.
Toda modificación del capital social, puesto que constituye una reforma del estatuto, debe publicarse en el diario de
publicaciones legales e inscribirse en el RPC.
El art. 201 dispone que la soc. comunicará a la autoridad de contralor y al RPC, la suscripción del aumento de capital, a los
efectos de su registro.
Reducción voluntaria.
El art. 203 dispone que la reducción voluntaria del capital deberá ser resuelta por asamblea extraordinaria con informe fundado
del síndico, en su caso. Los motivos ppales. son dos:
1) Reducción por exceso de capital.
Afecta al patrimonio social porque debe restituirse a los accionistas el valor de aportaciones ya efectuadas por un
monto proporcional al de las acciones que se cancelan.
Dispuesta la reducción, esa resolución debe publicarse en la forma y veces dispuestas por la ley de transferencia de
fondos de comercio. Los acreedores pueden formular oposición a la reducción, en la forma establecida por dicha ley, y
tal reducción no puede realizarse si no son desinteresados o debidamente garantizados.
Una vez resuelta la oposición de los acreedores, puede concretarse definitivamente la reducción del capital. Como toda
reforma del estatuto, debe someterse a la fiscalización de la autoridad de control.
Reducción obligatoria.
Se entienden todas aquellas situaciones en las que la reducción del capital se origina a través de disposiciones ajenas a la
voluntad de la soc.. En unos casos la obligatoriedad de la reducción emana de la ley misma cuando lo exige para absorber
pérdidas del capital social. En otros, es la consecuencia de decisiones individuales de los accionistas, tales como reducciones
que resultan del ejercicio del derecho de receso con retiro por el recedente de una parte del patrimonio de la soc..
El art. 206 impone la reducción obligatoria cuando las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital.
Reducción del capital como consecuencia del ejercicio del derecho de receso.
Según el art. 245 el accionista que opta por el receso en los casos permitidos por la ley, tiene derecho a obtener el reembolso
de sus acciones al valor que resulte del último balance aprobado.
b) La que sostiene que si bien es un título legitimante, no reviste la calidad de un título valor.
Sostiene que son condiciones esenciales de tales títulos la literalidad (que sólo puede ser completa) y la abstracción.
Entre la acción y el título valor existen las siguientes diferencias:
• los títulos valores incorporan un derecho, que coloca a su poseedor en condición de “acreedor”; en tanto, la
acción no lleva incorporado un “crédito”, sino una calidad jurídica: la calidad de socio
• el título valor otorga derecho a una prestación determinada y su tenedor debe desprenderse del documento
entregándolo a quien cumple con dicha prestación, con lo cual el título agota su función con respecto a dicho
tenedor; en cambio, la acción es un documento a durar tantos años como sea la existencia de la soc., es
necesaria su tenencia para el ejercicio de una serie de derechos y tal ejercicio de ningún modo hace que el título
se extinga
• la acción es de literalidad incompleta, ya que es necesario remitirse al estatuto, actas de asamblea, etc., para
poder determinar los derechos emergentes por no figurar éstos en la acción.
Ambas teorías coinciden en aceptar que la acción es un título legitimante y como tal, tiene una triple función: probatoria,
legitimante y dispositiva. Esto significa que el tenedor está legitimado para ejercer el derecho que otorga el título sin necesidad
de tener que probar la titularidad del derecho, es dispositiva porque para ejercer el derecho que otorga, debe disponerse del
mismo.
b) Acciones endosables.
El art. 215 establece que las acciones endosables se transmiten por una cadena ininterrumpida de endosos y para
el ejercicio de sus derechos el endosatario solicitará el registro.
Constituye una variante de la acción nominativa, cuya circulación se ve facilitada por la circunstancia de que basta
el endoso del anterior titular, quedando legitimado el endosatario para solicitar la correspondiente inscripción en el
registro de acciones.
c) Acciones al portador.
Se transmiten por la simple tradición, por la simple entrega del título, sin necesidad de registro alguno ni de
notificación a la soc. emisora.
d) Acciones no endosables.
Son las extendidas a nombre de una persona determinada, viendo restringida su transmisibilidad.
NOTA:
Las acciones de las SA y SCA son nominativas no endosables.
b) Acciones preferidas.
Conceden particulares ventajas patrimoniales en relación a los derechos otorgados por las acciones ordinarias. Las
ventajas posibles son de diverso contenido: percibir un dividendo preferente y fijo sin perjuicio de concurrir con las
acciones ordinarias en el reparto de utilidades restantes.
El art. 217 dispone que las acciones con preferencia patrimonial pueden carecer de voto, sin perjuicio de su
derecho de asistir a las asambleas con voz. Tendrán derecho de voto durante el tiempo en que se encuentren en
mora en recibir los beneficios que constituyen su preferencia. También lo tendrán si cotizaren en bolsa y se
suspendiere o retirare dicha cotización por cualquier causa, mientras subsista esta situación.
El certificado provisional.
Mientras las acciones no estén integradas totalmente, solo pueden emitirse certificados provisionales nominativos, que
contienen los datos de las acciones suscriptas y sirven especialmente para acreditar el pago de las sumas contenidas.
Los certificados provisionales pueden cederse pero el cedente que no haya completado la integración de las acciones
responde ilimitada y solidariamente por los pagos debidos a los cesionarios.
Cumplida la integración, los interesados pueden exigir la inscripción en las cuentas de las acciones escriturales o la entrega de
los títulos definitivos que serán el portador (desde la vigencia de la ley 23.299 sólo pueden ser nominativos no endosables) si
los estatutos no disponen lo contrario.
Hasta tanto se cumpla con esta entrega, el certificado provisorio será considerado definitivo, negociable y divisible.
Cupones de acciones.
Se agregan al título de la acción y constituye el documento legitimante para cobrar el dividendo. Los cupones pueden ser al
portador, aun en las acciones nominativas (esta disposición es aplicable a los certificados).
Deben contener la enumeración de la acción a la cual pertenecen, lo cual permite la individualización de los cupones y, por lo
tanto, de sus tenedores.
Las acciones adquiridas bajo los supuestos del 2do y 3er caso deben ser enajenadas en el término de 1 año (salvo prórroga de
la asamblea). Los derechos correspondientes quedan suspendidos hasta la enajenación y no se computarán para la
determinación del quórum ni de la mayoría.
Amortización de acciones.
El estatuto puede autorizar la amortización total o parcial de acciones integradas, con ganancias realizadas y líquidas. No
hacen perder al titular de la acción sus restantes derechos sociales. Corresponde a la asamblea extraordinaria decidir la
amortización de acciones. La amortización es un pago anticipado que se hace al accionista sobre su participación en la
liquidación futura de la soc..
Embargo de acciones.
Las acciones que posea una persona constituyen parte de su patrimonio, y como tal, pueden ser embargadas por un 3ro; y
como en el caso de la prenda, los derechos corresponden al propietario de las acciones y no al embargante.
Usufructo de acciones.
El derecho del usufructuario se limita a percibir las ganancias obtenidas durante todo el usufructo. Este derecho no incluye las
ganancias pasadas a reserva o capitalizadas, pero comprende las correspondientes a las acciones entregadas por la
capitalización. El ejercicio de los demás derechos derivados de la calidad de socio corresponde al propietario.
Cuando las acciones no estuvieren totalmente integradas, el usufructuario para conservar sus derechos debe efectuar los
pagos que correspondan, sin perjuicio de repetirlos del nudo propietario.
NOTA:
La LSC no regula la sindicación de acciones.
Clases.
1) Sindicato de voto, gestión o administración.
Combina el poder de voto de los accionistas sindicados, agrupa diferentes accionistas unidos por el pacto y los somete
a una disciplina en el ejercicio del derecho de voto. Son convenios que tienen por objeto la emisión por los socios de su
derecho de voto.
2) Sindicato de mando.
Tiene por objeto el control ejecutivo de las entidades, mediante el ejercicio del derecho de voto en un sentido
preestablecido. Su objetivo será obtener y mantener las mayorías necesarias en las asambleas y tendrán papel
fundamental en el nombramiento de directores de confianza.
3) Sindicato de defensa.
Es más bien un grupo de oposición. Permite reunir a la masa de accionistas dispersos integrándolos en la marcha de la
soc., brindándoles un conocimiento más amplio de la situación social, a fin de unificar el ejercicio del voto en las
asambleas societarias y que aunque no lleguen a ser una mayoría en ellas, constituyen fuerzas de oposición que
obligarán a ser tenidos en cuenta.
4) Sindicato de bloqueo.
Se apoya sobre un convenio por el cual los accionistas sindicados se comprometen a no transferir sus acciones, o a
sujetar la transferencia a ciertas condiciones. Importan una restricción o limitación a la libre transferencia de las
acciones durante cierto tiempo.
Validez.
El art. 239 dispone que los accionistas pueden hacerse representar en las asambleas. No pueden ser mandatarios los
directores, los síndicos, los integrantes del consejo de vigilancia, los gerentes y demás empleados de la soc..
Es suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria,
salvo disposición en contrario del estatuto.
3) Debentures. Concepto.
Son títulos de crédito causales, nominativos o al portador, emitidos por las entidades autorizadas por la ley, que representan
una parte alícuota de una deuda asumida por la soc. en las condiciones y formalidades establecidas.
La acción es un título que representa la calidad de socio. En cambio, el debenturista no asume tal calidad sino la de acreedor;
pero a diferencia de cualquier acreedor, no puede actuar individualmente sino a través del fiduciario que es el representante
legal de los debenturistas.
Los debentures son títulos de crédito y representan un financiamiento hecho por los 3ros a la soc..
Regulación legal.
El art. 325 dispone que las SA incluidas las de la sección VI (con participación estatal mayoritaria), y en comandita por acciones
podrán, si sus estatutos lo autorizan, contraer empréstitos en forma pública o privada, mediante la emisión de debentures.
El art. 326 permite que sean emitidos en moneda extranjera. Deben ser de igual valor y los títulos pueden representar más de
una obligación. Pueden ser al portador o nominativos; en este caso, endosables o no.
La transmisión de los títulos nominativos y de los derechos reales que los gravan, debe notificarse a la soc. por escrito e
inscribirse en un libro de registro que llevará la soc. deudora. Surte efecto contra la soc. y 3ros desde su notificación.
Corresponde a la asamblea extraordinaria resolver la emisión de debentures.
La novedad más importante es que el 1er fiduciario debe ser un banco. Esta exigencia rige sólo para el período de emisión y
suscripción. Posteriormente la asamblea de debenturistas puede designar a cualquier persona.
Contrato de fideicomiso.
La soc. que decida emitir debentures, debe celebrar con un banco un fideicomiso por el que éste toma a su cargo: a) la gestión
de las suscripciones; b) el control de las integraciones y su depósito; c) la representación de los futuros debenturistas; d) la
defensa conjunta de los derechos e intereses durante la vigencia del empréstito hasta su cancelación total.
El contrato que se otorgará por instrumento público, se inscribirá en el RPC. En los casos en que el empréstito se ofrezca a la
suscripción pública, la soc. confeccionará un prospecto que debe contener la actividad de la soc. y sus resultados durante los
últimos dos ejercicios, debiendo confeccionar además un balance especial a la fecha de autorización de la emisión sustancial
(es decisión de la asamblea extraordinaria y contiene todas las características de los títulos).
Los directores, síndicos y fiduciarios son solidariamente responsables por la exactitud de los datos contenidos en el prospecto.
La exigencia de que el fiduciario sea una institución bancaria rige sólo para el período de emisión y suscripción.
Posteriormente, la asamblea de debenturistas puede designar a cualquier persona no afectada por las prohibiciones del art.
342 (no pueden ser fiduciarios los directores, integrantes del consejo de vigilancia, síndicos o empleados de la soc. emisora, ni
quienes no puedan ser directores, integrantes del consejo de vigilancia o síndicos de SA; tampoco podrán serlo los accionistas
que posean la vigésima parte o más del capital social).
El fiduciario tiene, como representante legal de los debenturistas, todas las facultades y deberes de los mandatarios grales.
respecto de la soc. deudora, tiene facultades, en los casos de debentures con garantía común o con garantía flotante: revisar la
documentación y contabilidad de la soc. deudora; asistir a las reuniones del directorio y de las asambleas con voz y sin voto;
pedir la suspensión del directorio. Si se trata de debentures emitidos con garantía especial las facultades del fiduciario se
limitan a ejecutar la garantía en caso de mora en el pago de los intereses o de la amortización.
El fiduciario puede ser removido sin causa por resolución de la asamblea de debenturistas. También puede serlo judicialmente,
por justa causa, a pedido de un debenturista.
La asamblea de debenturistas es presidida por un fiduciario y se regirá en cuanto a su constitución, funcionamiento y mayoría
por las normas de la asamblea ordinaria de la SA. Corresponde a la asamblea remover, aceptar renuncias, designar fiduciarios
y demás asuntos que le competa decidir. Será convocada por la autoridad de contralor o en su defecto por el Juez, a solicitud
de alguno de los fiduciarios o de un nro. de tenedores que representen por lo menos el 5% de los debentures adeudados.
La asamblea puede aceptar modificaciones de las condiciones del empréstito, con las mayorías exigidas para las asambleas
extraordinarias en la SA. No se podrán alterar las condiciones fundamentales de la emisión, salvo que hubiere unanimidad.
La soc. que ha emitido debentures sólo podrá reducir el capital social en proporción a los debentures reembolsados, salvo los
casos de reducción forzosa; y no podrá recibir sus propios debentures en garantía.
Los directores de la soc. son ilimitada y solidariamente responsables por los perjuicios que la violación de las disposiciones de
esta Sección produzca a los debenturistas.
El fiduciario no contrae responsabilidad personal, salvo dolo o culpa grave en el desempeño de sus funciones.
Debentures provisionales.
Son emitidos para consolidar el pasivo provisional a favor del Instituto Nacional de Previsión Social, con garantía flotante.
Bonos.
Son títulos emitidos por la soc. que de un modo u otro otorgan a su legítimo tenedor participación en las utilidades de la soc.,
pero no representan una parte del capital social.
La emisión de bonos debe estar reglamentada en el estatuto de acuerdo a las normas de la ley, bajo sanción de nulidad.
Corresponde a la asamblea extraordinaria resolver la emisión de bonos de cualquier naturaleza.
Diversas clases.
La ley 19.550 hace una clasificación distinguiendo:
1) Bonos de goce.
Reemplazan a las acciones amortizadas de modo que reconocen a su titular la calidad de socio, aunque con ciertas
limitaciones.
El art. 228 establece que los bonos de goce se emitirán a favor de los titulares de acciones totalmente amortizadas.
Dan derecho a participar en las ganancias y, en caso de disolución, en el producido de la liquidación, después de
reembolsado el valor nominal de las acciones no amortizadas. Además gozarán de los derechos que el estatuto les
reconozca expresamente (el titular del bono de goce ha sido accionista).
Carecen de derecho de voto, salvo que el estatuto expresamente se lo reconozca.
2) Bonos de participación.
No otorgan a su titular ningún derecho como socio ya que sólo dan derecho a participar en las ganancias del ejercicio.
El art. 229 establece que los bonos de participación pueden emitirse por prestaciones que no sean aportes de capital.
Solo dan derecho a participar en las ganancias de ejercicio.
Corresponde a la asamblea extraordinaria decidir la emisión de estos bonos.
Una modalidad dentro de los bonos de participación la constituyen los “bonos de industria”, los cuales no tienen
contrapartida de capital, ni conceden derechos de socio; son simples bonos que confieren solamente la participación en
las utilidades.
Bonos de trabajo.
Son una especie dentro de los bonos de participación y la ley los denomina “bonos de participación para el personal”. Sólo se
entregan a quienes se hallan en relación de subordinación y dependencia. El vínculo laboral no se modifica. No es una acción y
en consecuencia no otorgan a su titular la calidad de ningún derecho de socio, salvo participar en las ganancias del ejercicio.
El art. 230 dispone que los bonos de participación también pueden ser adjudicados al personal de la soc.. Las ganancias que
les corresponda se computarán como gastos. Son intransferibles y caducan con la extinción de la relación laboral, cualquiera
sea la causa.
UNIDAD IX
1) Órganos de la SA.
Se aplica la teoría del órgano que determina que la SA, como ente ideal, necesita valerse de personas físicas para su
actuación interna y externa.
La voluntad de la soc. es el resultado de la voluntad de personas físicas que integran los diversos órganos creados por la ley o
por los estatutos para el gobierno del ente.
La ley determina como esencial en la estructura de la SA la presencia de diversos órganos a los que asigna funciones
específicas, propias e indelegables. La ley 19.550 estructura tres órganos diferenciados para la SA: administración, gobierno y
fiscalización.
La administración está encomendada al directorio, órgano permanente e insustituible. El gobierno está en manos de la
asamblea de accionistas, que también es un órgano esencial aunque no permanente. En cuanto a la fiscalización interna la ley
la confía a la sindicatura, aunque permite el reemplazo de este órgano por el consejo de vigilancia si el estatuto así lo
determina.
2) Gobierno de la SA.
Asamblea. Concepto.
La asamblea de la SA es la reunión de accionistas, convocada conforme a la ley y a los estatutos por el órgano facultado a ese
efecto, para resolver sobre asuntos de interés social indicados en el orden del día. La finalidad es la emisión de una decisión o
resolución social según la competencia de la asamblea (ej.: aprobación de los EECC). La naturaleza jurídica de la asamblea es
la de un acto colectivo. Es un acto jurídico unilateral colectivo, donde todas las voluntades se suman. Esto permite analizar el
contenido y la legitimación de cada acción. Las voluntades permanecen discernibles. La asamblea es:
a) un órgano corporativo: por cuanto las resoluciones de los accionistas, reunidos del modo y en las condiciones exigidas
por la ley y el estatuto, sirven como manifestaciones de la voluntad de la soc.;
b) un órgano que manifiesta inmediatamente la voluntad social, no derivándose su poder de otros órganos, mientras que
el poder del órgano administrativo depende, en gran medida, de la asamblea;
c) un órgano no permanente, pues ha de reunirse en los casos en que es convocada; no puede convocarse a si misma,
sino por el directorio y, en su defecto, por la sindicatura y excepcionalmente, por el juez;
d) un órgano con autonomía limitada, pues salvo el caso de las asambleas unánimes, sus resoluciones no pueden salirse
de lo fijado en el orden del día, la ley, el acto constitutivo y los estatutos;
e) un órgano que actúa con efectos en lo interno de la soc., no puede actuar frente a 3ros; no puede asumir la
representación de la soc., tarea que la realiza el directorio, que representa a la soc. en lo externo;
f) un órgano esencial en la SA por cuanto las funciones que son de su competencia no pueden ser delegadas en otros
órganos, ni puede sustituirse por otro modo de deliberación de socios.
Clases de asambleas.
La ley prevé diversas clases de asambleas:
a) Asamblea constitutiva: en verdad no es una asamblea de la soc. sino que su función es resolver el nacimiento de la
misma.
b) Asambleas generales: convocan a todos los accionistas de la SA.
c) Asambleas especiales: son convocadas para tratar cuestiones que afectan a una determinada clase de acciones, y
sólo tienen acceso a dichas asambleas los accionistas titulares de tales acciones.
Asambleas ordinarias.
El art. 234 establece que corresponde a la asamblea ordinaria considerar y resolver los siguientes asuntos:
1) balance gral., estado de resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del síndico y toda otra medida
relativa a la gestión de la soc. que le competa resolver conforme a la ley y el estatuto o que sometan a su decisión el
directorio, el consejo de vigilancia o los síndicos;
2) designación y remoción de directores y síndicos miembros del consejo de vigilancia y fijación de su retribución;
3) responsabilidad de los directores y síndicos y miembros del consejo de vigilancia;
4) Aumentos del capital conforme al art. 188.
Para considerar los puntos 1) y 2) será convocada dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio.
Asambleas extraordinarias.
El art. 235 establece que corresponden a la asamblea extraordinaria todos los asuntos que no sean de competencia de la
asamblea ordinaria, la modificación del estatuto y en especial:
1) aumento de capital, salvo el supuesto del art. 188 (SA autorizadas a hacer oferta pública de sus acciones), sólo podrá
delegar en el directorio la época de la emisión, forma y condiciones de pago;
2) reducción y reintegro del capital;
3) rescate, reembolso y amortización de acciones;
4) fusión, transformación y disolución de la soc.; nombramiento, remoción y retribución de los liquidadores; escisión;
consideración de las cuentas y de los demás asuntos relacionados con la gestión de éstos en la liquidación social, que
deban ser objeto de resolución aprobatoria de carácter definitivo;
5) limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones conforme al art. 197;
6) emisión de debentures y su conversión en acciones;
7) emisión de bonos.
Requisitos comunes.
Las asambleas de una SA, tanto ordinarias como extraordinarias, y aun las especiales, deben seguir para llegar a su
celebración una serie de etapas y trámites cumpliendo con requisitos establecidos por la ley en cada una de ellas. Estas etapas
son: convocatoria; reunión de la asamblea; deliberación; votación; resolución y acta de la asamblea.
1) Convocatoria.
Es el acto de invitar a los accionistas para concurrir a la asamblea. La convocatoria es requisito indispensable para la válida
constitución de ella. Sin mediar la previa convocatoria efectuada por el órgano competente, no se puede hablar de asamblea
desde el punto de vista legal, salvo en el caso de asamblea unánime. A su vez, están sometidas a requisitos formales que
necesariamente deben cumplir en cada caso.
Quien convoca.
El art. 236 establece que las asambleas ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el directorio o el síndico en los
casos previstos por la ley, o cuando cualquiera de ellos lo juzgue necesario o cuando sean requeridas por accionistas que
representan por lo menos el 5% del capital social, si los estatutos no fijaran una representación menor.
En este último supuesto la petición indicará los temas a tratar y el directorio o el síndico convocará la asamblea para que se
celebre en el plazo máximo de 40 días de recibida la solicitud. Si el directorio o el síndico omite hacerlo, la convocatoria podrá
hacerse por la autoridad de contralor o judicialmente.
Publicación de la convocatoria.
El art. 237 establece que las asambleas serán convocadas por publicaciones durante 5 días, con 10 de anticipación, por lo
menos y no más de 30, en el diario de publicaciones legales. Además, para las soc. a que se refiere el art. 299, en uno de los
diarios de mayor circulación gral. de la República. Deberá mencionarse el carácter de la asamblea, fecha, hora y lugar de
reunión, orden del día, y los recaudos especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas.
Segunda convocatoria.
La asamblea en segunda convocatoria por haber fracasado la 1ra deberá celebrarse dentro de los 30 días siguientes, y las
publicaciones se harán por 3 días con 8 de anticipación como mínimo. El estatuto puede autorizar ambas convocatorias
simultáneamente, excepto para las soc. que hacen oferta pública de sus acciones, en las que esta facultad queda limitada a la
asamblea ordinaria.
En el supuesto de convocatorias simultáneas, si la asamblea fuere citada para celebrarse el mismo día deberá serlo con un
intervalo no inferior a 1 hora de la fijada para la 1ra.
Defecto en la publicación.
La convocatoria publicada incumpliendo con el nro. de días exigidos por la ley hace impugnable dicha convocatoria, y requiere
la fijación de una nueva asamblea a efectos de efectuar la publicación de acuerdo con las exigencias legales. No podría
subsanarse mediante una 2da convocatoria pues la 1ra ha sido nula por defecto de forma.
2) Reunión de la asamblea.
Lugar de reunión.
Debe reunirse en la sede de la soc.. Si ello no fuera posible por razones especiales, deberá designarse otro lugar dentro de la
localidad que corresponde al domicilio social, lo que deberá hacerse constar expresamente en la convocatoria.
El art. 233 dice que las asambleas deben reunirse en la sede o en el lugar que corresponda a jurisdicción del domicilio social.
Participantes.
El art. 240 dispone que los directores, los síndicos y los gerentes grales. tienen derecho y obligación de asistir con voz a todas
las asambleas. Sólo tendrán voto en la medida que les corresponda como accionistas, con las limitaciones establecidas en esta
Sección. Es nula cualquier cláusula en contrario.
Para los accionistas concurrir a la asamblea constituye una facultad y no un deber, de modo que su inasistencia no le hace
concurrir en sanción alguna.
El fiduciario en los casos de debentures con garantía común o flotante tiene siempre la facultad de asistir a las reuniones del
directorio y de las asambleas con voz y sin voto.
Los titulares de bonos de goce pueden asistir a las asambleas si el estatuto les reconoce expresamente ese derecho.
En el caso de soc. del art. 299 está facultado a asistir a las asambleas a fin de controlar el cumplimiento de los requisitos
legales y estatutarios. En el caso de soc. no incluidas en el art. 299, tal fiscalización podrá ejercerse si, de acuerdo con el art.
301, lo soliciten los accionistas que representen el 10% del capital suscripto o lo requiera cualquier síndico; o en resguardo del
interés público.
Libro de asistencia.
Los accionistas o sus representantes que concurran a la asamblea firmarán el libro de asistencia en el que se dejará
constancia de sus domicilios, documentos de identidad y nro .de votos que les corresponda. Es indispensable pues constituye
el medio probatorio para acreditar el quórum y quienes estuvieran presentes.
Intervención de directores, síndicos y gerentes.
El art. 240 establece que los directores, los síndicos y los gerentes grales. tienen derecho y obligación de asistir con voz a
todas las asambleas. Sólo tendrán voto en la medida que les corresponda como accionistas, con las limitaciones establecidas
en esta Sección. Es nula cualquier cláusula en contrario.
Los directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia y gerentes grales., no pueden votar en las decisiones vinculadas
con la aprobación de sus actos de gestión. Tampoco lo pueden hacer en las resoluciones atinentes a su responsabilidad o
remoción con causa.
Presidencia.
El art. 242 establece que las asambleas serán presididas por el presidente del directorio o su reemplazante, salvo disposición
contraria del estatuto; y en su defecto, por la persona que designe la asamblea.
Cuando la asamblea fuere convocada por el juez o la autoridad de control, será presidida por el funcionario que éstos
designen.
Quórum.
Toda asamblea para reunirse válidamente en la 1ra convocatoria requiere la presencia de accionistas que tenga cierta
representatividad respecto de los intereses sociales. La ley actual establece el quórum por el nro. de acciones con derecho a
voto, y no por el porcentaje que representa el capital presente.
El art. 243 establece que la constitución de la asamblea ordinaria en 1ra convocatoria, requiere la presencia de accionistas
que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto.
Para la asamblea extraordinaria el quórum en 1ra convocatoria se establece con la presencia de accionistas que
representen el 60% de las acciones con derecho a voto, salvo que el estatuto fije un quórum mayor.
No reunido en la 1ra convocatoria el quórum exigido, la asamblea no puede constituirse válidamente.
Segunda convocatoria.
En 2da convocatoria para asamblea ordinaria, la ley no establece un quórum mínimo pues dispone el art. 243 que en la 2da
convocatoria la asamblea se considerará constituida cualquiera sea el nro. de acciones presentes.
En cuanto a las asambleas extraordinarias, el la 2da convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que
representen el 30% de las acciones con derecho a voto, salvo que el estatuto fije un quórum mayor o menor.
3) Deliberación.
La deliberación es la decisión o debate, donde los accionistas emiten su opinión o parecer.
Comprobada la existencia del quórum, el presidente de la asamblea declara que la misma se halla legalmente constituida y
luego de darse lectura al orden del día, se comienza el tratamiento del mismo.
En el curso de la deliberación, las opiniones vertidas por los socios no son vinculantes. Tampoco lo son las mociones que éstos
puedan efectuar, pues no constituyen negocios jurídicos sino simples declaraciones de conocimientos insusceptibles por sí
mismas para determinar consecuencias jurídicas. Si la asamblea aprueba dicha moción, es ésta la autora de tal declaración y
no el accionista que formuló la moción.
El art. 247 dispone que la asamblea puede pasar a cuarto intermedio por una vez, a fin de continuar dentro de los 30 días
siguientes. Sólo podrán participar en la reunión los accionistas que cumplieron con lo dispuesto en el art. 238 (depositar en la
soc. sus acciones o un certificado de depósito o constancia de las cuentas de acciones escriturales, para su registro en el libro
de asistencia a las asambleas). Se confeccionará acta de cada reunión.
Mayorías.
Las resoluciones serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión,
salvo cuando el estatuto exija mayor nro..
Supuestos especiales.
La asamblea extraordinaria, en los casos previstos por el art. 244 (transformación, prórroga, etc.), deben adoptar las
resoluciones por el voto favorable que represente la mayoría de las acciones con derecho a voto con que cuenta la soc., sin
aplicarse pluralidad de voto para las acciones de voto múltiple. Para estos supuestos es inútil reunir una asamblea tanto en 1ra
como en 2da convocación, si no está presente, por lo menos, la mayoría de las acciones con derecho a voto.
Votación.
Cerrado el debate, debe procederse a la votación.
Cada acción ordinaria da derecho a un voto, salvo en el caso de acciones de voto múltiple. En consecuencia, en una
asamblea cada accionista tiene tantos votos como resulten de las acciones que posee. La acción ordinaria no puede ser
privada de voto. La ley 19.550 sólo permite privar de voto a las acciones con preferencia patrimonial.
Como consecuencia del ppio. de indivisibilidad de la acción, el voto también es indivisible.
El voto constituye un acto voluntario y como tal, no debe adolecer de vicio que lo torne inválido.
Voto secreto.
No es admisible el voto secreto pues no se dan aquí las circunstancias que lo justifican; y además se opone a ello el art. 254
que hace responsables a los accionistas que votaran favorablemente las resoluciones que se declaren nulas, en forma ilimitada
y solidaria. De admitirse el voto secreto no se podría individualizar a los accionistas a efectos de tal responsabilidad.
Acta.
Es el medio de prueba idóneo de la asamblea.
Las resoluciones adoptadas en la asamblea deberán ser recogidas por escrito en un acta en la que deberá resumirse la
deliberación.
El art. 249 dispone que el acta confeccionada conforme el art. 73, debe resumir las manifestaciones hechas en la deliberación,
las formas de las votaciones y sus resultados con expresión completa de las decisiones.
El art. 73 establece que deberá labrarse en libro especial, con las formalidades de los libros de comercio, acta de las
deliberaciones de los órganos colegiados.
Las actas del directorio serán firmadas por los asistentes. Las actas de las asambleas de las soc. por acciones serán
confeccionadas y firmadas dentro de los 5 días, por el presidente y los socios designados al efecto.
Cualquier accionista puede solicitar, a su costa, copia firmada del acta.
Asambleas especiales.
El art. 250 establece que cuando la asamblea deba adoptar resoluciones que afecten los derechos de una clase de acciones,
se requiere el consentimiento o ratificación de esta clase, que se prestará en asamblea especial regida por las normas de la
asamblea ordinaria.
No son asambleas convocadas para casos especiales sino asambleas de categorías especiales de accionistas.
Impugnación de la resolución de la asamblea. Régimen legal.
El art. 251 dispone que toda resolución de la asamblea adoptada en violación de la ley, el estatuto o el reglamento, puede ser
impugnada de nulidad por los accionistas que no hubieren votado favorablemente en la respectiva decisión y por los ausentes
que acrediten la calidad de accionistas a la fecha de la decisión impugnada. Los accionistas que votaron favorablemente
pueden impugnarla si su voto es anulable por vicio de la voluntad.
También pueden impugnarla los directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia o la autoridad de contralor.
Promoción de la acción.
La acción se promoverá contra la soc., por ante el Juez de su domicilio, dentro de los 3 meses de clausurada la asamblea.
Representación.
Cuando la acción sea intentada por la mayoría de los directores o de miembros del consejo de vigilancia, los accionistas que
votaron favorablemente designarán por mayoría un representante ad hoc, en asamblea especial convocada al efecto conforme
al art. 250. Si no se alcanzare esa mayoría, el representante será designado de entre ellos por el juez.
Asambleas unánimes.
El art. 237 las caracteriza como aquellas que la asamblea podrá celebrarse sin publicación de la convocatoria (puede
autoconvocarse) cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones que se adopten
por unanimidad de las acciones con derecho a voto.
Dispensa del requisito de la previa fijación de la fecha de celebración, publicidad y sometimiento al orden del día; pero rigen las
normas establecidas en la ley respecto de su presidencia, derecho de información de los accionistas, etc..
La celebración de la asamblea unánime puede tener lugar en una localidad distinta de la del domicilio social, y en cuanto a su
competencia, es absoluta y total para tratar cualquier asunto.
Las normas de las asambleas unánimes son aplicables también a las soc. del art. 299 por cuanto la ley no hace exclusión de
las mismas.
3) Administración y representación.
El directorio. Concepto.
El art. 255 dispone que la administración está a cargo de un directorio compuesto de uno o más directores designados por la
asamblea de accionistas o el consejo de vigilancia, en su caso. En las SA del art. 299 se integrará por lo menos con tres
directores (pluripersonal).
Si se faculta a la asamblea de accionistas para determinar el nro. de directores, el estatuto especificará el nro. mínimo y
máximo permitido.
Caracteres.
Es un órgano necesario pues no puede prescindirse de él, ni sustituirse por otro órgano.
Es un órgano permanente pues ejecuta las resoluciones de las asambleas y adopta diariamente todas las decisiones de esfera
de su propia competencia, necesarias para el desenvolvimiento de los negocios sociales.
Composición.
Número de directores.
El directorio puede estar compuesto por uno o más directores. En la práctica, es muy poco común que las SA estén
compuestas por un directorio unipersonal. Lo común es que el directorio sea plural, en nro. impar, condición ésta no exigida por
la ley. Dichos directorios plurales se organizan como órganos colegiados.
Directores suplentes.
El art. 258 dispone que el estatuto podrá establecer la elección de suplentes para subsanar la falta de los directores por
cualquier causa. Esta previsión es obligatoria en las soc. que prescinden de sindicatura.
En caso de vacancia, los síndicos designarán el reemplazante hasta la reunión de la próxima asamblea, si el estatuto no prevé
otra forma de nombramiento.
Designación.
El 1er directorio es designado en el acto constitutivo. Tratándose de constitución por acto único, el art. 166 inciso 3) exige que
en el instrumento constitutivo debe constar: la elección de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización,
fijándose el término de duración en los cargos.
Si la soc. se constituye por suscripción pública, el art. 179 ordena que la asamblea constitutiva resolverá si se constituye la
soc.; y en caso afirmativo procederá entre otros puntos del orden del día a la designación de directores y síndicos o consejo de
vigilancia, en su caso.
Una vez constituida la soc., en ppio., la designación corresponde a la “asamblea gral. ordinaria” por mayoría absoluta de votos
presentes.
El art. 276 dispone que la acción social de responsabilidad contra los directores corresponde a la soc., previa resolución de la
asamblea de accionistas. Puede ser adoptada aunque no conste en el orden del día, si es consecuencia directa de la
resolución de asunto incluido en éste. La resolución producirá la remoción del director o directores afectados y obligará a su
reemplazo.
Esta acción también podrá ser ejercida por los accionistas que hubieren efectuado la oposición prevista en el art. 275
(responsabilidad de los directores y gerentes respecto de la soc.).
NOTA:
El inciso 4) del art. 263 nos da el concepto de voto acumulativo: cada accionista que vote acumulativamente
tendrá un nro. de votos igual al que resulte de multiplicar los que “normalmente le hubieren correspondido
por el nro. de directores a elegir”. Podrá distribuirlos o acumularlos en un nro. de candidatos que no exceda
del tercio de las vacantes a llenar.
Procedimiento.
Para el ejercicio se procederá de la siguiente forma:
1) el o los accionistas que deseen votar acumulativamente deberán notificarlo a la soc. con anticipación no menor de 3
días hábiles a la celebración de la asamblea, individualizando las acciones con que se ejercerá el derecho y, si fuesen
al portador, depositando los títulos o el certificado o constancia del banco o institución autorizada. Cumplidos tales
requisitos aunque sea por un solo accionista, todos quedan habilitados para votar por este sistema;
2) la soc. deberá informar a los accionistas que lo soliciten, acerca de las notificaciones recibidas. Sin perjuicio de ello, el
presidente de la asamblea debe informar a los accionistas presentes que todos se encuentran facultados para votar
acumulativamente, hayan o no formulado la notificación;
3) antes de la votación se informará pública y circunstanciadamente el nro. de votos que corresponde a cada accionista
presente;
4) cada accionista que vote acumulativamente tendrá un nro. de votos igual al que resulte de multiplicar los que
normalmente le hubieren correspondido por el nro. de directores a elegir. Podrá distribuirlos o acumularlos en un nro.
de candidatos que no exceda del tercio de las vacantes a llenar;
5) los accionistas que voten por el sistema ordinario o plural y los que voten acumulativamente competirán en la elección
del tercio de las vacantes a llenar, aplicándose a los 2/3 restantes el sistema ordinario o plural de votación. Los
accionistas que no voten acumulativamente lo harán por la totalidad de las vacantes a cubrir, otorgando a cada uno de
los candidatos la totalidad de votos que les corresponde conforme a sus acciones con derecho a voto;
6) ningún accionista podrá votar (dividiendo al efecto sus acciones) en parte acumulativamente y en parte en forma
ordinaria o plural;
7) todos los accionistas pueden variar el procedimiento o sistema de votación, antes de la emisión del voto, inclusive los
que notificaron su voluntad de votar acumulativamente y cumplieron los recaudos al efecto;
8) el resultado de la votación será computado por persona. Solo se considerarán electos los candidatos votados por el
sistema ordinario o plural si reúnen la mayoría absoluta de los votos presentes; y los candidatos votados
acumulativamente que obtengan mayor nro. de votos, superando a los obtenidos por el sistema ordinario, hasta
completar la 3ra parte de las vacantes;
9) en caso de empate entre dos o más candidatos votados por el mismo sistema, se procederá a una nueva votación en
la que participarán solamente los accionistas que votaron por dicho sistema. En caso de empate entre candidatos
votados acumulativamente, en la nueva elección no votarán los accionistas que (dentro del sistema) ya obtuvieron la
elección de sus postulados.
Condiciones.
El art. 256 dispone que el director es reelegible y su designación revocable exclusivamente por la asamblea, incluso en el caso
del art. 281, inciso d) (elección del directorio por el consejo de vigilancia). No es obligatoria la calidad de accionista.
El estatuto establecerá la garantía que deberá prestar. El estatuto no puede suprimir ni restringir la revocabilidad en el cargo.
Duración.
El art. 257 establece que el estatuto precisará el término por el que es elegido, el que no se puede exceder de tres ejercicios
salvo el supuesto del art. 281, inciso d) [elección del directorio por el consejo de vigilancia podrá extenderse hasta 5 años].
No obstante el director permanecerá en su cargo hasta ser reemplazado.
Garantías.
Para responder por su desempeño, los directores deberán prestar una garantía, la que debe ser determinada por el estatuto.
Cabe tener presente que según el art. 222, la soc. no puede recibir sus acciones en garantía.
El art. 294 establece que constituye atribución y deber del síndico de la SA controlar la constitución y subsistencia de la
garantía de los directores y recabar las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad.
La ley no establece que clase de garantía debe constituirse, no obstante se discute si es procedente la fianza por parte de un
3ro. Indudablemente no puede admitirse que los directores sean fiadores unos de otros, debido a la responsabilidad solidaria e
ilimitada que ya tienen de por sí.
Remuneración.
El cargo de director se presume oneroso por aplicación analógica de las normas sobre mandato comercial. Los miembros del
directorio de una SA pueden exigir una remuneración por el desempeño de sus funciones por no ser gratuito el mandato
comercial, a menos que expresamente los estatutos impongan la gratuidad del cargo.
El art. 261 dispone que el estatuto podrá establecer la remuneración del directorio y del consejo de vigilancia; en su defecto, la
fijará la asamblea o el consejo de vigilancia en su caso.
El monto máximo de las retribuciones que por todo concepto puedan percibir los miembros del directorio y del consejo de
vigilancia en su caso, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de
carácter permanente, no podrán exceder del 25% de las ganancias.
Dicho monto máximo se limitará al 5% cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas, y se incrementará
proporcionalmente a la distribución, hasta alcanzar aquel límite cuando se reparta el total de las ganancias. A los fines de la
aplicación de esta disposición, no se tendrá en cuenta la reducción en la distribución de dividendos, resultante de deducir las
retribuciones del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
Cuando el ejercicio de comisiones especiales o de funciones técnico administrativas por parte de uno o más directores, frente a
lo reducido o a la inexistencia de ganancias impongan la necesidad de exceder los límites prefijados, sólo podrán hacerse
efectivas tales remuneraciones en exceso si fuesen expresamente acordadas por la asamblea de accionistas, a cuyo efecto
deberá incluirse el asunto como uno de los puntos del orden del día.
Si el directorio es designado por el consejo de vigilancia la remuneración deberá ser fijada por dicho organismo según lo
dispone el art. 261; pero para tal caso, la remuneración debe ser fija, es decir, no consistir en un tanto por ciento sobre las
utilidades.
Remuneración en exceso.
Si los honorarios de los directores fueron fijados por la asamblea respectiva en exceso de los límites establecidos por la ley, los
directores que integran el órgano de administración responden en forma ilimitada y solidaria.
Remoción.
La remoción se hará por la asamblea de accionistas de la clase, salvo los casos de los arts. 264 y 276.
La asamblea ordinaria tiene competencia para remover a los directores sin necesidad de expresar causa, así se tratase de los
designados en el acto constitutivo. El estatuto no puede suprimir ni restringir la revocabilidad del cargo. Existen reglas
especiales cuando exista justa causa.
La remoción del director surtirá efecto frente a 3ros desde la fecha de su inscripción en el RPC y publicación.
Remoción judicial.
El accionista que considere que existen justas causas para remover a un director deberá agotar previamente la vía societaria
interna procurando la convocación de una asamblea a tal efecto. Pueden ocurrir lo siguientes supuestos:
a) que no logre que la asamblea sea convocada dentro de los 40 días, en cuyo caso deberá recurrir a la justicia para que
la convoque,
b) la asamblea puede reunirse pero no acceder al pedido de remoción del directorio, en cuyo caso el o los accionistas
disidentes podrán promover la acción de remoción ante la justicia,
c) la asamblea puede haber declarado exentos o extinguida la responsabilidad de los directores por aprobación de su
gestión o por renuncia expresa o transacción, resuelta por la asamblea, si esa responsabilidad no es por violación de la
ley, del estatuto o reglamento y si no media oposición del 5% del capital social por lo menos.
Renuncia de directores.
El art. 259 dispone que el directorio deberá aceptar la renuncia del director, en la 1ra reunión que celebre después de
presentada siempre que no afectare su funcionamiento regular y no fuere dolosa o intempestiva, lo que deberá constar en el
acta pertinente. De lo contrario, el renunciante debe continuar en funciones hasta tanto la próxima asamblea se pronuncie.
Presidente.
El directorio asume la administración y dirección de la soc., en tanto que al presidente del directorio solo se le otorgará la
representación de la soc. frente a 3ros.
De esto resulta que frente a 3ros no puede actuar el directorio como órgano, sino que tal facultad está reservada al presidente.
La LSC no impone que tal designación del presidente la haga la asamblea, por lo que su nombramiento puede surgir del propio
seno del directorio, y es habitual que así suceda.
Actuación individual de los directores.
Los directores deben ser personas de existencia visible. La ley no se refiere expresamente a este requisito, pero ello surge del
art. 266 que establece que el cargo de director es personal e indelegable.
Los directores no podrán votar por correspondencia, pero en caso de ausencia podrán autorizar a otro director a hacerlo en su
nombre, si existiera quórum. Su responsabilidad será la de los directores presentes.
Los directores representan a la soc., pero también deliberan y deciden sobre las operaciones y negocios, y en esto se trata ya
de una función personal, de la que no se podría decir que se cumple con la intervención del presidente o del gerente de la otra
soc. designada director de la soc..
Los accionistas, al designar los directores, le encomiendan la función de administración y dirección de los negocios, para lo
cual se tiene en vista las aptitudes, capacidad y experiencia del elegido, es decir, cualidades inherentes a la personalidad
visible y no de la persona jurídica.
Directorio colegiado.
El art. 255 ordena que el directorio de las SA incluidas en el art. 299 se integre por lo menos con 3 directores. La ley no exige
expresamente que actúe como órgano colegiado, se limita a disponer que por lo menos se forme con 3 directores. Sin
embargo, del contexto legal surge que es voluntad de la LSC que el directorio plural actúe colegiadamente.
Funcionamiento.
El art. 260 dispone que el estatuto debe reglamentar la constitución y funcionamiento del directorio. El quórum no podrá ser
inferior a la mayoría absoluta de sus integrantes.
El estatuto debe reglamentar el funcionamiento del directorio. No obstante, la ley contiene determinadas normas sobre el
funcionamiento de dicho órgano que deben observarse obligatoriamente.
a) El cargo de director es personal e indelegable. El art. 266 permite que en caso de ausencia un director autorice a otro a
votar en su nombre. Es el único caso de delegación que la ley admite, y aún así, bajo estas circunstancias debe existir
quórum para la reunión pese a la ausencia; y la responsabilidad del ausente que dio tal autorización será la de los
directores presentes.
b) Debe fijarse los días de reunión de directorio. Según el art. 267 deben reunirse por lo menos una vez cada 3 meses.
c) El directorio debe reunirse cuando o requiera cualquiera de los directores. En esta caso la convocación debe hacerse
por el presidente, para reunirse dentro del 5to día de recibido el pedido. En su defecto, podrá convocarlo cualquiera de
los directores.
d) Los directores tienen un voto por persona. Los estatutos suelen conceder al presidente voto de desempate. Los
directores no pueden votar por correspondencia.
e) Para resolver válidamente tiene que haber quórum, que es de la mitad más uno de sus integrantes.
f) Habiendo quórum, las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos salvo que el estatuto exija un porcentaje mayor.
g) Debe llevarse un libro especial de actas, el que será firmado por todos los asistentes.
Obligaciones.
La mayoría absoluta de los directores deben tener domicilio real en la República.
Todos los directores deberán constituir un domicilio especial en la República, donde serán válidas las notificaciones que se les
efectúen con motivo del ejercicio de sus funciones, incluyéndose las relativas a la acción de responsabilidad.
Prohibiciones.
El art. 271 dispone que el director puede celebrar con la soc. los contratos que sean de la actividad en que éste opere y
siempre que se concierten en las condiciones del mercado.
Los contratos que no reúnan los requisitos del párrafo anterior sólo podrán celebrarse previa aprobación del directorio o
conformidad de la sindicatura si no existiese quórum. De estas operaciones deberá darse cuenta a la asamblea.
Si desaprobase los contratos celebrados, los directores o la sindicatura en su caso, serán responsables solidariamente por los
daños y perjuicios causados a la soc..
Los contratos celebrados en violación de lo dispuesto en el párrafo 2do y que no fueren ratificados por la asamblea son nulos,
sin perjuicio de la responsabilidad prevista en el párrafo 3ro.
El art. 272 dispone que cuando el director tuviere un interés contrario al de la soc., deberá hacerlo saber al directorio y a los
síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación, so pena de incurrir en la responsabilidad del art. 59.
El art. 273 dispone que el director no puede participar por cuenta propia o de 3ros, en actividades en competencia con la soc.,
salvo autorización expresa de la asamblea, so pena de incurrir en la responsabilidad del art. 59.
NOTA:
El art. 59 establece que los administradores y los representantes de la soc. deben obrar con lealtad y con la
diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y
solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión.
Exención de la responsabilidad.
El sistema de responsabilidad de los directores establecido por la ley es de orden público y serán nulas las disposiciones
estatutarias que lo modifiquen.
El art. 274 aclara que queda exento de responsabilidad el director que participó en la deliberación o resolución o que la
conoció, si deja constancia escrita de su protesta y diere noticia al síndico antes de que su responsabilidad se denuncie al
directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad competente, o se ejerza la acción judicial.
Los demás directores responderán solidariamente pues no habiendo formulado protesta, no es posible individualizar la culpa
en unos y eximir a otros. La culpa es colectiva y de allí la responsabilidad solidaria.
Extinción de la responsabilidad.
El art. 275 dispone que la responsabilidad de los directores y gerentes respecto de la soc., se extingue por aprobación de su
gestión o por renuncia expresa o transacción, resuelta por la asamblea, si esa responsabilidad no es por violación de la ley, del
estatuto o reglamento o si no media oposición del 5% del capital social, por lo menos. La extinción es ineficaz en caso de
liquidación coactiva o concursal.
Responsabilidades.
Los gerentes responden ante la soc. y los 3ros por el desempeño de su cargo en la misma extensión y forma que los
directores. Su designación no excluye la responsabilidad de los directores. Existe una responsabilidad concurrente de gerentes
y directores.
Al igual que los directores, según el art. 241, los gerentes grales., si son accionistas, “no pueden votar sobre la aprobación de
los estados contables y demás actos relacionados con su gestión, ni en las resoluciones referentes a su responsabilidad y
remoción”. Adviértase que tal prohibición no existe para los gerentes especiales.
Anualmente, el comité de auditoria deberá elaborar un plan de actuación para el ejercicio del que dará cuenta al directorio y al
órgano de fiscalización. Los directores, miembros del órgano de fiscalización, gerentes y auditores externos estarán obligados,
a requerimiento del comité de auditoria, a asistir a sus sesiones y a prestarle su colaboración y acceso a la información de que
dispongan. Para un mejor cumplimiento de las facultades y deberes aquí previstos, el comité podrá recabar el asesoramiento
de letrados y otros profesionales independientes y contratar sus servicios por cuenta de la soc. dentro del presupuesto que a
tal efecto le apruebe la asamblea de accionistas. El comité de auditoria tendrá acceso a toda la información y documentación
que estime necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones.
UNIDAD X
El art. 284 dice que la fiscalización privada está a cargo de uno o más síndicos designados por la asamblea de accionistas. Se
elegirá igual nro. de síndicos suplentes.
Cuando la soc. estuviere comprendida en el art. 299 (excepto su inciso 2), la sindicatura debe ser colegiada en nro. impar.
Designación.
Corresponde a la asamblea de accionistas. Cada acción tiene derecho a un solo voto para la elección y remoción de los
síndicos, sin perjuicio de la aplicación del art. 288 (elección por clases). Es nula toda cláusula en contrario. La función del
síndico es inderogable e indelegable.
Las soc. que no estén comprendidas en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299, podrán prescindir de la
sindicatura cuando así esté previsto en el estatuto. En tal caso los socios poseen el derecho de contralor que confiere el art. 55
(los socios pueden examinar los libros y papeles sociales y recabar del administrador los informes que estimen pertinentes).
Cuando por aumento de capital resultare excedido el monto indicado, la asamblea que así lo resolviere debe designar síndico,
sin que sea necesaria reforma de estatuto.
Duración.
El art. 286 dispone que el estatuto precisará el término por el cual son elegidos para el cargo, que no puede exceder de tres
ejercicios, no obstante, permanecerán en el mismo hasta ser reemplazados. Podrán ser reelegidos.
Cesación.
Revocación.
El art. 287 dispone que su designación es revocable solamente por la asamblea de accionistas, que podrá disponerla sin causa
siempre que no medie oposición del 5% del capital social.
Es nula cualquier cláusula contraria.
Renuncia.
La renuncia del síndico no está prevista en la ley 19.550, pero considera que debe presentarse ante el directorio.
En caso de no convocarla dentro de un plazo razonable (o bien del plazo requerido por el síndico renunciante), éste podrá
convocar a la asamblea para considerar su propia renuncia.
Vacancia.
El art. 291 establece que en caso de vacancia, temporal o definitiva, o de sobrevenir una causal de inhabilitación para el cargo,
el síndico será reemplazado por el suplente que corresponda.
De no ser posible la actuación del suplente, el directorio convocará de inmediato a una asamblea gral. o de la clase en su caso,
a fin de hacer las designaciones hasta completar el período.
Producida una causal de impedimento durante el desempeño del cargo, el síndico debe cesar de inmediato en sus funciones e
informar al directorio dentro del término de 10 días.
Remuneración.
El art. 292 dispone que la función del síndico sea remunerada. Si la remuneración no estuviera determinada por el estatuto, lo
será por la asamblea.
Advertimos que la remuneración del síndico no entra dentro de los límites del art. 261, limitación aplicable exclusivamente para
la remuneración de los directores y, en su caso, de los miembros del consejo de vigilancia.
La ley, en el art. 71, admite que la retribución de los síndicos consista en un porcentaje de ganancias. En tal caso, de no
distribuirse dividendos, el síndico no sufrirá la reducción que prevé el art. 261; y si el ejercicio no arrojase ganancias, la
asamblea podrá disponer se pague la retribución al síndico.
Comisión fiscalizadora.
El art. 290 dispone que cuando la sindicatura fuere plural, actuará como cuerpo colegiado, y se denominará "Comisión
Fiscalizadora". El estatuto reglamentará su constitución y funcionamiento. Llevará un libro de actas.
La Comisión Fiscalizadora, siendo un órgano colegiado, cuenta con un presidente que es quien representa a dicho cuerpo ante
los otros órganos y ante los accionistas. Pero esto no impide que el síndico actúe y realice todas las fiscalizaciones que crea
pertinentes y produzca los informes del caso.
b) Tareas de investigación.
1) Investigar las denuncias que le formulen por escrito accionistas que representen no menos del 2% del capital.
2) El síndico deberá requerir del directorio las explicaciones pertinentes, todo lo cual ha de mencionarlo en su
informe verbal a la asamblea.
3) Si la situación investigada no recibe del directorio el tratamiento que corresponde y es necesario actuar con
urgencia, el síndico debe convocar de inmediato a asamblea para que se resuelva al respecto.
c) Elevar un informe.
1) Suministrar a accionistas que representen no menos del 2% del capital, en cualquier momento que éstos se lo
requieran, información sobre las materias que son de su competencia.
2) Presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la
soc., dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados.
3) Informar a la autoridad administrativa de control cualquier circunstancia que coloque a la soc. dentro de las
enunciadas en el art. 299.
4) En caso de proponerse la reducción voluntaria del capital de la SA, deberá presentar a la asamblea
extraordinaria que ha de tratar este asunto, un informe fundado con su opinión al respecto.
d) Tareas de gestión.
Si bien es la tarea esencial del síndico la del control, reservándose todo lo relativo a la administración y gestión de la
soc. al directorio, la ley admite cierta excepciones:
1) Convocar a asambleas:
i. Extraordinarias cuando lo juzgue necesario.
ii. Ordinarias cuando omite hacerlo el directorio.
2) Designar directores interinos, en caso de vacancia, hasta la reunión de la próxima asamblea si el estatuto no
prevé otra forma de nombramiento.
3) Asistir a reuniones de directorio, asamblea y del comité ejecutivo, con voz pero sin voto.
4) Hacer incluir en el orden del día de la asamblea los puntos que considere procedentes.
5) Firmar las acciones de la soc. juntamente con un director.
Responsabilidad.
Al referirnos a las funciones que la ley le atribuye al síndico, destacamos que constituyen no sólo facultades sino también
deberes, de modo que el incumplimiento de tales atribuciones, su mal cumplimiento o negligencia en el desempeño del cargo,
lo hacen incurrir en las responsabilidades que establece el art. 296.
El art. 296 establece que los síndicos son ilimitada y solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones que
les imponen la ley, el estatuto y el reglamento. Su responsabilidad se hará efectiva por decisión de la asamblea. La decisión de
la asamblea que declare la responsabilidad importa la remoción del síndico.
Si la sindicatura es colegiada, la responsabilidad es solidaria. Esto crea un problema serio, pues impone la necesidad de un
control recíproco entre los propios síndicos, dado que las tareas de fiscalización pueden ser ejercidas no en conjunto sino
individualmente. El síndico disidente deberá actuar por su parte, a cuyo efecto el art. 290 le otorga los derechos, atribuciones y
deberes del art. 294.
Exención de responsabilidad.
En la sindicatura colegiada la responsabilidad es solidaria; pero por aplicación del art. 274, queda exento de responsabilidad el
síndico que habiendo participado en la deliberación o resolución o que de algún modo la conoció, deja constancia escrita de su
protesta y diere noticia al resto de los síndicos antes de que la responsabilidad se denuncie al directorio, a la asamblea, a la
autoridad competente, o se ejerza la acción judicial.
Prohibiciones.
Los síndicos están sujetos a las siguientes prohibiciones:
1) Prohibición de contratar con la soc.. Sólo puede celebrar con la soc. los contratos que se refieran al giro normal de
sus negocios.
2) Prohibición de competir con la soc.. El síndico no puede participar por cuenta propia o de 3ros en actividades en
competencia con la soc., salvo autorización expresa de la asamblea.
3) Interés contrario al de la soc.. Cuando el síndico tuviere un interés contrario al de la soc., deberá hacerlo saber al
directorio y a los demás síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación.
Prescindibilidad de la sindicatura.
El art. 284 dispone que las soc. que no estén comprendidas en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299, podrán
prescindir de la sindicatura cuando así esté previsto en el estatuto. En tal caso los socios poseen el derecho de contralor que
confiere el art. 55 (examinar los libros y papeles sociales y recabar del administrador los informes que estimen pertinentes).
Cuando por aumento de capital resultare excedido el monto indicado la asamblea que así lo resolviere debe designar síndico,
sin que sea necesaria reforma de estatuto.
Incompatibilidades e inhabilidades.
Las incompatibilidades e inhabilidades son similares que para los síndicos, de modo que no pueden ser miembros de éste
organismo:
a) quienes se hallan inhabilitados para ser directores;
b) los directores, gerentes y empleados de la misma soc. o de otra controlada o controlante;
c) los cónyuges, los parientes con consanguinidad en línea recta, los colaterales hasta el 4to grado, inclusive, y los afines
dentro del 2do de los directores y gerentes grales.,
d) quienes no pueden ejercer el comercio;
e) los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta hasta 10 años después de su rehabilitación, los fallidos por quiebra
casual o los concursados hasta 5 años después de su rehabilitación; los directores y administradores de soc. cuya
conducta se calificare de culpable o fraudulenta, hasta 10 años después de su rehabilitación;
f) los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos; los condenados por hurto, robo,
defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos y delitos contra la fe pública; los condenados por delitos
cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades. En todos los casos hasta después de 10
años de cumplida la condena;
g) los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la soc., hasta 2 años del
cese de sus funciones.
Designación.
Los miembros del consejo de vigilancia son elegidos por la asamblea ordinaria. Cuando existan diversas clases de acciones, el
estatuto podrá prever que cada clase elija uno o más consejeros.
Es procedente para la elección de consejeros, el sistema de voto acumulativo previsto por el art. 263.
La designación debe ser inscripta en el RPC, incorporada al respectivo legajo y publicarse por un día en el diario de
publicaciones legales.
Duración.
El estatuto precisará el término por el cual son elegidos sus miembros, el que no puede exceder de 3 ejercicios. No obstante,
permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados. En caso de silencio del estatuto, se entiende que el término previsto es
el máximo autorizado.
Reelegibilidad.
Los miembros del consejo de vigilancia son reelegibles sin límite de períodos.
Suplentes.
El estatuto podrá establecer la elección de suplentes para subsanar la falta de los consejeros por cualquier causa. Deja librado
al estatuto la posibilidad o no de la elección de consejeros suplentes.
Remuneración.
El cargo de consejero es remunerado, aunque entendemos que el estatuto puede determinar su gratuidad. El art. 261
establece que el estatuto podrá establecer la remuneración del consejo de vigilancia; en su defecto la fijará la asamblea.
El monto máximo de las retribuciones que por todo concepto puedan percibir los miembros del directorio y del consejo de
vigilancia en su caso, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de
carácter permanente, no podrán exceder del 25% de las ganancias.
Dicho monto máximo se limitará al 5% cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas, y se incrementará
proporcionalmente a la distribución, hasta alcanzar aquel límite.
Prohibiciones.
El consejero no puede desempeñar por cuenta propia o de 3ros una actividad en competencia con la soc. si no media
autorización expresa de la asamblea; y cuando tenga un interés contrario al de la soc. deberá hacerlo saber al consejo de
vigilancia y abstenerse de intervenir en la deliberación.
Los miembros no pueden votar sobre la aprobación de los estados contables y demás actos relacionados con su gestión, y las
resoluciones referentes a su responsabilidad y remoción.
Atribuciones y deberes.
El art. 281 dispone que el estatuto reglamentará la organización y funcionamiento del consejo de vigilancia.
Atribuciones y deberes.
Son funciones del consejo de vigilancia:
a) fiscalizar la gestión del directorio. Puede examinar la contabilidad social, los bs. sociales, realizar arqueos de caja, sea
directamente o por peritos que designe; recabar informes sobre contratos celebrados o en trámite de celebración, aun
cuando no excedan de las atribuciones del directorio. Por lo menos trimestralmente, el directorio presentará al consejo
informe escrito acerca de la gestión social;
b) convocará la asamblea (ordinaria o extraordinaria) cuando estime conveniente o lo requieran accionistas conforme al
art. 236 (que la asamblea se celebre en el plazo máximo de 40 días de recibida la solicitud);
c) sin perjuicio de la aplicación del art. 58 (el administrador o el representante que tenga la representación de la soc.,
obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social), el estatuto puede prever que
determinadas clases de actos o contratos no podrán celebrarse sin su aprobación. Denegada ésta, el directorio podrá
someterlo a la decisión de la asamblea;
d) la elección de los integrantes del directorio, cuando lo establezca el estatuto, sin perjuicio de su revocabilidad por la
asamblea. En este caso la remuneración será fija y la duración en el cargo podrá extenderse a 5 años;
e) presentar a la asamblea sus observaciones sobre la memoria del directorio y los estados contables sometidos a
consideración de la misma;
f) designar una o más comisiones para investigar o examinar cuestiones o denuncias de accionistas o para vigilar la
ejecución de sus decisiones;
g) las demás funciones y facultades atribuidas en esta ley a los síndicos.
Responsabilidades.
Los miembros del consejo de vigilancia responden ilimitada y solidariamente hacia la soc., los accionistas y los 3ros, por el mal
desempeño de su cargo, así como por la violación de la ley, el estatuto o reglamento y por cualquier otro daño producido por
dolo, abuso de facultades o culpa grave.
Los consejeros juntamente con los directores y síndicos son ilimitada y solidariamente responsables en el caso de que tuvieren
conocimiento de alguna de las circunstancias previstas en el art. 299 y no lo comunicaren a la autoridad de control.
En caso de que hubieren eludido o intentado eludir la fiscalización de la autoridad de control, los responsables serán pasibles
de sanciones como apercibimiento, apercibimiento con publicación y multas a la soc., sus directores y síndicos.
Queda exento de responsabilidad el consejero disidente que habiendo participado en la deliberación o resolución o que de
algún modo la conoció, deja constancia escrita de su protesta y diere noticia al resto de los consejeros antes de que la
responsabilidad se denuncie al directorio, a la asamblea, a la autoridad competente, o se ejerza la acción judicial.
La responsabilidad de los consejeros, respecto de la soc., se extingue por aprobación de su desempeño o por renuncia
expresa o transacción, resuelta por la asamblea, si esa responsabilidad no es por violación de la ley, el estatuto o reglamento; y
si no media oposición del 5% del capital social por lo menos. La extinción es ineficaz en caso de liquidación colectiva o
concursal.
Remoción.
Los consejeros son libremente removibles, lo cual indica que la asamblea ordinaria puede en cualquier momento dejar sin
efecto su designación sin necesidad de invocar justa causa. La posibilidades de libre remoción quedan un tanto limitadas si los
miembros del consejo han sido elegidos por el voto de clases de acciones, donde la remoción se hará por la asamblea de
accionistas de la clase, salvo los casos de los arts. 264 y 276; o por voto acumulativo, donde la remoción de los consejeros
elegidos sólo procederá cuando incluya a la totalidad de los consejeros, salvo los casos de los arts. 264 y 276 (art. 264:
prohibiciones e incompatibilidades; art. 276: acción social de responsabilidad).
Renuncia.
La renuncia del consejero debe ser presentada al consejo de vigilancia, que podrá aceptarla si no afectare el funcionamiento
regular del mismo. De lo contrario, el renunciante deberá continuar en funciones hasta tanto la próxima asamblea se pronuncie.
La auditoria.
Si no existiese sindicatura hay que contratar una auditoria externa. El auditor es designado por el directorio.
El art. 283 establece que cuando el estatuto organice el consejo de vigilancia, podrá prescindir de la sindicatura prevista en los
arts. 284 y siguientes. En tal caso, la sindicatura será reemplazada por auditoria anual, contratada por el consejo de vigilancia,
y su informe sobre estados contables se someterá a la asamblea, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar el consejo.
NOTA:
Art. 53: En las soc. por acciones la valuación que deberá ser aprobada por la autoridad de contralor, sin
perjuicio de lo dispuesto en el art. 169, se hará:
a) por valor de plaza, cuando se tratare de bs. con valor corriente;
b) por valuación pericial, cuando a juicio de la autoridad de contralor no pueda ser reemplazada por
informes de reparticiones estatales o Bancos oficiales.
Se admitirán los aportes cuando se efectúe por un valor inferior a la valuación, pero se exigirá la integración
de la diferencia cuando fuere superior. El aportante tendrá derecho de solicitar la reducción del aporte al
valor resultante de la valuación siempre que socios que representen 3/4 del capital, no computado el del
interesado, acepten esa reducción.
Art. 167: El contrato constitutivo será presentado a la autoridad de contralor para verificar el cumplimiento
de los requisitos legales y fiscales.
Conformada la constitución, el expediente pasará al Juez de Registro, quien dispondrá la inscripción si la
juzgara procedente.
Si el estatuto previese un reglamento, éste se inscribirá con idénticos requisitos.
Si no hubiere mandatarios especiales designados para realizar los trámites integrantes de la constitución de
la soc., se entiende que los representantes estatutarios se encuentran autorizados para realizarlos.
Art.169: Las resoluciones administrativas del art. 167 así como las que se dicten en la constitución por
suscripción pública, son recurribles ante el Tribunal de apelación que conoce de los recursos contra las
decisiones del juez de Registro. La apelación se interpondrá fundada, dentro del 5to día de notificada la
resolución administrativa y las actuaciones se elevarán en los 5 días posteriores.
Facultades.
El art. 303 dispone que la autoridad de contralor está facultada para solicitar al juez del domicilio de la soc. competente en
materia comercial:
a) la suspensión de las resoluciones de sus órganos si las mismas fueren contrarias a la ley, el estatuto o el reglamento;
b) la intervención de su administración en los casos del inciso anterior cuando ella haga oferta pública de sus acciones o
debentures, o realice operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requiera dinero o valores al público
con promesa de prestaciones o beneficios futuros y en el supuesto del art. 301 inciso b); la intervención tendrá por
objeto remediar las causas que la motivaron y si no fuere ello posible, disolución y liquidación;
c) la disolución y liquidación en los casos a que se refieren los incisos 3), 4), 5), 8) y 9) del art. 94 y la liquidación en el
caso del inciso 2) de dicho art..
NOTA:
Art. 94: La soc. se disuelve por:
2) expiración del término por el cual se constituyó;
3) cumplimiento de la condición a la que se subordinó su existencia;
4) consecución del objeto para el cual se formó, o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo;
5) pérdida del capital social;
8) reducción a uno del nro. de socios, siempre que no se incorporen nuevos socios en el término de 3
meses. En este lapso el socio único será responsable ilimitada y solidariamente por las obligaciones
sociales contraídas;
9) sanción firme de cancelación de oferta pública o de la cotización de sus acciones. La disolución
podrá quedar sin efecto por resolución de asamblea extraordinaria reunida dentro de los 60 días, de
acuerdo con el art. 244, 4to párrafo (las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría
de acciones con derecho a voto, sin aplicarse pluralidad de voto).
Sanciones.
El art. 302 dispone que la autoridad de control, en caso de violación de la ley, del estatuto o del reglamento, puede aplicar
sanciones de:
1) apercibimiento;
2) apercibimiento con publicación;
3) multas a la soc., sus directores y síndicos.
Estas últimas no podrán ser superiores a $6801.47 en conjunto y por infracción y se graduarán según la gravedad de la
infracción y el capital de la soc.. Cuando se apliquen a directores y síndicos, la soc. no podrá hacerse cargo de ellas.
Recursos.
El art. 306 dispone que las resoluciones de la autoridad de contralor son apelables ante el tribunal de apelaciones competente
en materia comercial.
El art. 307 dispone que la apelación se interpondrá ante la autoridad de contralor, dentro de los 5 días de notificada la
resolución. La apelación contra las sanciones de apercibimiento con publicación y multa será concedida con efecto suspensivo.
Fiscalización especial.
El art. 304 dispone que la fiscalización prevista en esta ley es sin perjuicio de la que establezcan leyes especiales.
Orígenes.
La SCA apareció en Francia en el siglo XVIII como una creación de la práctica, constituyendo una variante de la SCS. El Cód.
de Comercio francés de 1.807 regulaba sólo la SCS; pero admitía que su capital se dividiera en acciones, manteniéndose las
restantes características de la SCS.
Nació como una soc. intuitus personae, con amplia libertad para su constitución. Al pasar el tiempo los comanditarios
consiguieron el predominio de la soc., y el crédito de esta comenzó a fundarse en el crédito a los comanditarios.
La legislación alemana advierte el cambio, y las considera una especie de SA.
En nuestro derecho, el Cód. de Comercio de 1.862 dispuso que la SCA podía dar acciones por el capital de los comanditarios.
En 1.890 se la incluyó a través de un doble régimen: se las presentaba como una variante de la SCS, pero por otro lado,
quedaban sometidas a las normas de las SA, cuando los accionistas eran por lo menos 10 y representaban la mayoría del
capital.
Naturaleza jurídica.
Esta soc. constituye una variante de la SCS. La ley 19.550 la trata como una especie de las soc. por acciones.
Dentro de la conocida clasificación de las soc. que las divide en soc. de capital y soc. de personas, es opinión casi unánime
que la SCA constituye un tipo de soc. “intuitus rei”. La organización es netamente capitalista, por cuanto al capital comanditario
se divide en acciones, estando la soc. sometida al régimen de la SA.
Características.
Dos clases de socios.
Es un requisito esencial la existencia de dos clases de socios (comanditados y comanditarios) desde la constitución hasta la
extinción de la soc.. La desaparición de una clase de dichos socios impide que la soc. continúe actuando válidamente por
haber perdido un requisito tipificante.
Responsabilidad mixta.
Los socios comanditados responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales, pudiendo exigir la previa excusión
de los bs. sociales; los socios comanditarios limitan su responsabilidad al capital que suscriben, no existiendo una
responsabilidad solidaria entre los comanditarios por lo que falte integrar a cualquiera de los otros socios.
No existe para este tipo societario una norma semejante a la que establece el art. 150 para el supuesto de falta de integración
del capital en la SRL.
Sociedad de capitales.
La ley 19.550 ubica a las SCA dentro de las soc. de capital, pues las sujeta a las normas de las SA y sólo permite aplicar las
reglas de las SCS con carácter supletorio.
Constitución.
En virtud de la remisión que hace el art. 316, es aplicable para la constitución de la SCA el art. 165 que dispone que “la soc. se
constituye por instrumento público”. La ley exige instrumento público y no escritura pública.
Respecto del nro. mínimo de socios, rige el ppio. gral. común a todas las soc. comerciales que impone la necesidad de dos
socios para que la constitución sea válida, pero siempre deben darse las dos clases de socios: comanditados y comanditarios.
En cuanto a la capacidad, debemos distinguir la capacidad para ser socio comanditado, a cuyo efecto rigen las mismas reglas
de la SC; y la capacidad requerida para ser socio comanditario es la misma que se requiere para ser accionista de la SA.
En el instrumento constitutivo y en la inscripción en el RPC deben figurar los nombres y datos personales completos de todos
los socios conforme lo exige el inciso 1) del art. 11 [nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y DNI].
Capital.
La parte del capital comanditado.
Se divide en partes de interés, a las cuales la ley 19.550 las define como las fracciones de capital que corresponden a los
socios comanditados. Las partes de interés pueden ser desiguales; no pueden representarse en títulos negociables dada la
naturaleza jurídica de las mismas.
El art. 315 dispone que sólo los aportes de los comanditarios se representen en acciones. Los comanditados deben suscribir
íntegramente sus respectivas partes; y en el acto constitutivo deberán integrarlas en las proporciones impuestas por el art. 187
(la integración en dinero efectivo no podrá ser menor al 25% de la suscripción; los aportes no dinerarios deben integrarse
totalmente).
Los acreedores particulares de un socio comanditado pueden embargar su parte de capital en la soc., pero no pueden hacer
vender la parte de interés, sólo pueden cobrarse sobre las utilidades y la cuota de liquidación.
Denominación.
El art. 317 dispone que la denominación social se integra con las palabras "soc. en comandita por acciones" su abreviatura o la
sigla SCA. La omisión de esa indicación hará responsables ilimitada y solidariamente al administrador, juntamente con la soc.
por los actos que concertare en esas condiciones. Si actúa bajo una razón social, se aplica el art. 126.
El art. 126 dispone que si actúa bajo una razón social, ésta se formará con el nombre de alguno, algunos o todos los socios.
Contendrá las palabras "y compañía" o su abreviatura si en ella no figuren los nombres de todos los socios.
Órganos de la SCA.
Para este tipo societario la ley impone 3 órganos diferenciados: administración, asamblea y sindicatura.
a) Administración de la sociedad.
El art. 318 dispone que la administración podrá ser unipersonal, y será ejercida por socio comanditado o 3ro, quienes durarán
en sus cargos el tiempo que fije el estatuto sin las limitaciones del art. 257 (el estatuto precisará el término por el que es
elegido, el que no puede exceder de 3 ejercicios, salvo el supuestos del art. 281 inciso d) podrá extenderse hasta 5 años).
Los socios comanditarios, es decir, los accionistas, no pueden intervenir en la administración ni actuar en representación de la
soc..
Se aplica a los administradores de la SCA el art. 256 que impone a los directores la obligación de prestar una garantía por su
desempeño.
Organización.
El art. 268 referido a la SA expresa que cuando el directorio sea plural, la representación de la soc. corresponde al presidente.
Con respecto a la SCA la ley no contiene ninguna disposición semejante. Dada la especial estructura que tiene la
administración de la misma, el carácter de administrar lleva implícita la facultad de representación, salvo que el estatuto
disponga lo contrario.
Designación.
El estatuto puede prever que los administradores sean designados por cierto término y que su elección la realice la asamblea
gral. de socios, lo cual está conforme con el último párrafo del art. 139. En este caso regirán el art. 234 inciso 2) y el art. 243
párrafo 3ero, según los cuales la designación de los administradores se efectuará en asamblea ordinaria por mayoría absoluta
de votos.
NOTA:
Art. 139: Para la adopción de resoluciones sociales se aplicarán los arts. 131 y 132.
Los socios comanditarios tienen votos en la consideración de los estados contables y para la designación
de administrador.
Art. 131: Toda modificación del contrato, incluso la transferencia de la parte a otro socio, requiere el
consentimiento de todos los socios, salvo pacto en contrario. Las demás resoluciones sociales se adoptarán
por mayoría.
Art. 132: Por mayoría se entiende, la mayoría absoluta de capital, excepto que el contrato fije un régimen
distinto.
Art. 234 inciso 2): Corresponde a la asamblea ordinaria considerar y resolver la designación y remoción de
directores y síndicos miembros del consejo de vigilancia y fijación de su retribución.
Art. 243: La constitución de la asamblea ordinaria en primera convocatoria, requiere la presencia de
accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto.
En la segunda convocatoria la asamblea se considerará constituida cualquiera sea el nro. de esas acciones
presentes.
Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan
emitirse en la respectiva decisión, salvo cuando el estatuto exija mayor nro..
Cesación.
Remoción.
El art. 319 establece que la remoción del administrador se ajustará al art. 129, pero el socio comanditario podrá pedirla
judicialmente, con justa causa, cuando represente no menos del 5% del capital.
El socio comanditado removido de la administración tendrá derecho a retirarse de la soc. o a transformarse en comanditario.
El art. 129 dispone que el administrador, socio o no, aun designado en el contrato social, puede ser removido por decisión de
mayoría en cualquier tiempo sin invocación de causa, salvo pacto en contrario.
Cuando el contrato requiera justa causa, el administrador conservará su cargo hasta la sentencia judicial si negare la existencia
de aquélla, salvo su separación provisional.
Cualquier socio puede reclamarla judicialmente con invocación de justa causa. Los socios disconformes con la remoción del
administrador cuyo nombramiento fue condición expresa de la constitución de la soc., tienen derecho de receso.
El art. 130 dispone que el administrador, aunque fuere socio, puede renunciar en cualquier tiempo, salvo pacto en contrario,
pero responde de los perjuicios que ocasione si la renuncia fuere dolosa o intempestiva.
La remoción del administrador surtirá efecto frente a 3ros desde la fecha de su inscripción en el RPC y publicación.
Acefalía de la administración.
El art. 320 establece que cuando la administración no pueda funcionar, deberá ser reorganizada en el término de 3 meses.
Administrador provisorio.
El síndico nombrará para este período un administrador provisorio, para el cumplimiento de los actos ordinarios de la
administración, quien actuará con los 3ros con aclaración de su calidad. En estas condiciones, el administrador provisorio no
asume la responsabilidad del socio comanditado.
NOTA:
Del texto de este art. se desprende que puede designarse en este carácter, incluso a un socio comanditario;
ya que de no ser así, carecería de sentido la frase final del mismo.
b) Asamblea de socios.
La asamblea se integra con socios de ambas categorías. El art. 321 establece como ppio. rector que en la SCA (al igual que en
la SCS) la asamblea se integra con los socios comanditados y los socios comanditarios.
Asambleas especiales.
Pese al ppio. gral enunciado por el art. 321 consideramos que no hay inconvenientes en que se celebren asambleas especiales
cuando la asamblea gral. haya de tomar resoluciones que afecten los derechos de una clase de socios solamente. El art. 250
lo admite expresamente para las SA, de modo que tal regla es aplicable a la SCA.
b) Publicación de la convocatoria.
El art. 237 dispone que las asambleas serán convocadas por publicaciones durante 5 días, con 10 de anticipación, por
lo menos y no más de 30, en el diario de publicaciones legales. Además, para las soc. a que se refiere el art. 299, en
uno de los diarios de mayor circulación gral. de la República. Deberá mencionarse el carácter de la asamblea, fecha,
hora y lugar de reunión, orden del día, y los recaudos especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de los
accionistas.
Asamblea unánime.
La asamblea podrá celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan accionistas que representen la
totalidad del capital social y las decisiones que se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto.
c) Reunión de la asamblea.
La asamblea debe reunirse en la sede social.
Si ello no fuera posible por razones especiales, deberá designarse otro lugar dentro de la localidad que corresponda al
domicilio social, lo que deberá hacerse constar expresamente en la convocatoria.
Participante. Acreditación de la calidad de accionista.
El art. 240 dispone que los directores, los síndicos y los gerentes grales. tienen derecho y obligación de asistir con voz
a todas las asambleas. Sólo tendrán voto en la medida que les corresponda como accionistas, con las limitaciones
establecidas en esta Sección. Es nula cualquier cláusula en contrario.
NOTA:
# para los accionistas concurrir a una asamblea constituye una facultad y no un deber, de modo que su
inasistencia no le hace incurrir en ninguna sanción.
# según el art. 345, el fiduciario en los casos de debentures con garantía común o flotante, tiene siempre la
facultad de asistir a las reuniones del directorio y de las asambleas con voz y sin voto.
# los titulares de bonos de goce pueden asistir a las asambleas si el estatuto les reconoce expresamente
este derecho.
En el caso de las soc. del art. 299, el representante del órgano administrativo de control está facultado a fin
de controlar el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios. En el caso de una soc. no incluida en
dicho art., tal fiscalización podrá ejercerse si, de acuerdo con el art. 301, lo solicitan accionistas que
representen el 10% del capital suscripto o lo requiera cualquier síndico.
Depósito de las acciones.
El art. 238 dispone que para asistir a las asambleas, los accionistas deben depositar en la soc. sus acciones o un
certificado de depósito o constancia de las cuentas de acciones escriturales, librado al efecto por un banco, caja de
valores u otra institución autorizada, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de 3 días
hábiles de anticipación al de la fecha fijada. La soc. les entregará los comprobantes necesarios de recibo, que servirán
para la admisión a la asamblea.
Comunicación de asistencia.
Los titulares de acciones nominativas o escriturales cuyo registro sea llevado por la propia soc., quedan exceptuados
de la obligación de depositar sus acciones o presentar certificados o constancias, pero deben cursar comunicación
para que se los inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término.
Libro de asistencia.
Los accionistas o sus representantes que concurran a la asamblea firmarán el libro de asistencia en el que se dejará
constancia de sus domicilios, DNI y nro. de votos que les corresponda.
Certificados.
No se podrá disponer de las acciones hasta después de realizada la asamblea, excepto en el caso de cancelación del
depósito. Quien sin ser accionista invoque a los derechos que confiere un certificado o constancia que le atribuye tal
calidad, responderá por los daños y perjuicios que se irroguen a la soc. emisora, socios y 3ros; la indemnización en
ningún caso será inferior al valor real de las acciones que haya invocado, al momento de la convocatoria de la
asamblea. El banco o la institución autorizada responderá por la existencia de las acciones ante la soc. emisora, socios
o 3ros, en la medida de los perjuicios efectivamente irrogados.
Cuando los certificados de depósito o las constancias de las cuentas de acciones escriturales no especifiquen su
numeración y la de los títulos, en su caso, la autoridad de contralor podrá, a petición fundada de cualquier accionista,
requerir del depositario o institución encargada de llevar el registro la comprobación de la existencia de las acciones.
NOTA:
La ley no establece el nro. de accionistas que puede representar un mismo mandatario. La única limitación
que establece es que no pueden ser mandatarios los directores, los síndicos, los integrantes del consejo de
vigilancia, los gerentes y demás empleados de la soc.. El mandato puede otorgarse a cualquier persona
física, accionista o no.
Quórum.
Toda asamblea para reunirse válidamente en la 1ra convocatoria requiere la presencia de accionistas que tenga cierta
representatividad respecto de los intereses sociales.
La ley actual establece el quórum por el nro. de acciones con derecho a voto, y no por el porcentaje que representa el capital
presente. Para el quórum en las SCA se aplican los arts. 243 y 244.
Segunda convocatoria.
En la 2da convocatoria la asamblea se considerará constituida cualquiera sea el nro. de esas acciones presentes (la ley no
establece un quórum mínimo).
Mayoría.
Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la
respectiva decisión, salvo cuando el estatuto exija mayor nro..
Segunda convocatoria.
En la 2da convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que representen el 30% de las acciones con derecho a voto,
salvo que el estatuto fije quórum mayor o menor.
Mayoría.
Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la
respectiva decisión, salvo cuando el estatuto exija mayor nro..
Deliberación.
Comprobada la existencia del quórum, el presidente de la asamblea declarará que la misma se halla regularmente constituida y
luego de darse lectura al orden del día, se comienza el tratamiento del mismo. En el caso de la deliberación, las opiniones
vertidas por los socios no son vinculantes. Tampoco lo son las mociones que estos puedan efectuar, pues no constituyen
negocios jurídicos, sino simples declaraciones de conocimientos insusceptibles por sí mismos para determinar conveniencias
jurídicas. Si la asamblea aprueba dicha moción, es ésta la autora de tal declaración, y no el accionista que formuló la moción.
El art. 247 dispone que la asamblea puede pasar a cuarto intermedio por una vez, a fin de continuar dentro de los 30 días
siguientes. Sólo podrán participar en la reunión los accionistas que cumplieron con lo dispuesto en el art. 238 (depósito de las
acciones por parte de los accionistas). Se confeccionará acta de cada reunión.
Supuestos especiales.
Cuando se tratare de la transformación, prórroga o reconducción, excepto en las soc. que hacen oferta pública o cotización de
sus acciones; de la disolución anticipada de la soc.; de la transferencia del domicilio al extranjero, del cambio fundamental del
objeto y de la reintegración total o parcial del capital, tanto en la 1ra cuanto en 2da convocatoria, las resoluciones se adoptarán
por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de voto. Esta disposición se
aplicará para decidir la fusión y la escisión, salvo respecto de la soc. incorporante que se regirá por las normas sobre aumento
de capital.
Votación.
Para el cómputo de votos, las partes de interés de los comanditados se considerarán divididas en fracciones del mismo valor
de las acciones a los efectos del voto. Cualquier cantidad menor no se computará.
Cada acción ordinaria da derecho a un voto, salvo el caso de acciones de voto múltiple. En consecuencia, en una asamblea
cada socio comanditario tendrá tantos votos como resulten de las acciones que posea.
Actas.
Es el medio de prueba idóneo de las asambleas.
Las resoluciones adoptadas por la asamblea deberán ser recogidas por escrito en un acta en la que deberá resumirse la
deliberación.
Promoción de la acción.
La acción se promoverá contra la soc., por ante el Juez de su domicilio, dentro de los 3 meses de clausurada la asamblea.
c) Fiscalización privada.
La ley 19.550 exige para las soc. por acciones la existencia de un órgano específico encargado de la fiscalización privada. Los
socios no pueden examinar los libros y papeles sociales y recabar del administrador los informes que estimen pertinentes.
Todo deben obtenerlo a través del órgano de fiscalización.
La ley no hace ningún distingo entre socios comanditarios y comanditados sobre este particular, de modo que también le está
vedado este acceso directo al socio comanditado si no fuere administrador.
Aunque, según el art. 284, se permite a las SA que no están comprendidas en alguno de los casos que enuncia el art. 299, y
por lo tanto a las SCA, prescindir de la sindicatura cuando así esté previsto en el estatuto. En tal caso, los socios poseen el
derecho de contralor que confiere el art. 55. Cuando por aumento de capital resultare excedido el monto indicado, la asamblea
que así lo resolviere debe designar un síndico, sin que sea necesaria la reforma del estatuto.
Exclusiones.
Salvo pacto en contrario, el contralor individual de los socios no puede ser ejercido en las SRL incluidas en el 2do párrafo del
art. 158 (la sindicatura o el consejo de vigilancia son obligatorios en la soc. cuyo capital alcance el importe fijado por el art. 299,
inciso 2 $10.000.000).
Tampoco corresponde a los socios de soc. por acciones, salvo el supuesto del último párrafo del art. 284 (soc. que no estén
comprendidas en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299).
Objeto social.
El objeto social ppal. de las SGR será el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de
contratos regulados en la presente ley.
Podrán asimismo brindar asesoramiento técnico, económico y financiero a sus socios en forma directa o a través de 3ros
contratados a tal fin.
Clases de socios.
El art. 37 dispone que la SGR estará constituida por socios partícipes y socios protectores.
Socios partícipes.
Serán socios partícipes únicamente las pequeñas y medianas empresas, sean estas personas físicas o jurídicas, que reúnan
las condiciones grales. que determine la autoridad de aplicación y suscriban acciones.
A los efectos de su constitución y durante los primeros 5 años, toda SGR habrá de contar con un mínimo de 120 socios
partícipes. Autorízase a la autoridad de aplicación a modificar estos mínimos.
Socios protectores.
Serán socios protectores todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen
aportes al capital social y al fondo de riesgo. La soc. no podrá celebrar contratos de garantía recíproca con los socios
protectores.
NOTA:
Es incompatible la condición de socio protector con la de socio partícipe.
Exclusión de socios.
El art. 40 dispone que el socio excluido sólo podrá exigir el reembolso de las acciones conforme al procedimiento y con las
limitaciones establecidas en el art. 47.
Derechos y obligaciones.
Derechos de los socios partícipes.
El art. 38 dispone que los socios partícipes tendrán los siguientes derechos además de los que les corresponde según la ley
19.550 y sus modificaciones:
1) recibir los servicios determinados en su objeto social cuando se cumplieren las condiciones exigidas para ello,
2) solicitar el reembolso de las acciones en las condiciones que se establece en el art. 47.
Privilegios.
El art. 48 dispone que las SGR tendrán privilegio ante todo otro acreedor sobre las acciones de sus socios en relación a las
obligaciones derivadas de los contratos de garantía recíproca vigentes. Las acciones de los socios partícipes no pueden ser
objeto de gravámenes reales.
Aporte de capital.
El art. 50 dispone que los aportes deberán ser integrados en efectivo, como mínimo en un 50% al momento de la suscripción.
El remanente deberá ser integrado, también en efectivo en el plazo máximo de 1 año a contar de esa fecha. La integración total
será condición necesaria para que el socio partícipe pueda contratar garantías recíprocas.
Fondo de riesgo.
El art. 46 dispone que la SGR deberá constituir un fondo de riesgo que integrará su patrimonio.
Dicho fondo de riesgo estará constituido por:
a) las asignaciones de los resultados de la soc. aprobados por la Asamblea gral.;
b) las donaciones, subvenciones u otras aportaciones que recibiere;
c) los recuperos de las sumas que hubiese pagado la soc. en el cumplimiento del contrato de garantía asumido a favor de
sus socios;
d) el valor de las acciones no reembolsadas a los socios excluidos;
e) el rendimiento financiero que provenga de la inversión del propio fondo en las colocaciones en que fuera constituido;
f) el aporte de los socios protectores.
Órganos. Particularidades.
El art. 54 dispone que los órganos sociales de las SGR, serán la asamblea gral., el consejo de administración y la sindicatura, y
tendrán las atribuciones que establece la ley 19.550 para los órganos equivalentes de las SA salvo en lo que resulte modificado
por esta ley.
La asamblea gral. extraordinaria será convocada por el consejo de administración o cuando lo solicite un nro. de socios que
representen como mínimo el 10% del capital social. En la convocatoria, deberá expresarse la fecha de la 1ra y 2da
convocatoria, hora, lugar de reunión y el orden del día en el que deberán incluirse los asuntos solicitados por los socios
convocantes y los recaudos especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas. La convocatoria será
publicada como mínimo con una antelación de 30 días y durante 5 días en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor
circulación de la zona o provincia en la que tenga establecida su sede y domicilio la soc..
Quórum y mayoría.
El art. 58 dispone que tratándose de la 1ra convocatoria, las asambleas grales. quedarán constituidas con la presencia de más
del 51% del total de los votos de la soc. debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo un 20% de los votos que los socios
partícipes tienen en la soc..
En la 2da convocatoria, las asambleas grales. serán válidas con la presencia de por lo menos 30% de la totalidad de los votos
de la soc., debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo un 15% de los votos que los socios partícipes tienen en la soc..
Para decisión por asamblea de temas que involucren la modificación de los estatutos, la elección del consejo de
administración, la fusión, escisión o disolución de la soc. se requerirá una mayoría del 60% de los votos sobre la totalidad del
capital social, debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo un 30% de los votos que los socios partícipes tienen en la soc..
Para el resto de las decisiones se requerirá la mayoría simple de los votos presentes, salvo que los estatutos requieran otro
tipo de mayoría. En todos los casos las mayorías deberán incluir como mínimo un 15% de los votos que los socios partícipes
tienen en la soc..
Representación en la asamblea.
El art. 59 dispone que cualquier socio podrá representar a otro de igual tipo en las asambleas grales. mediante autorización por
escrito para cada asamblea. Sin embargo, un mismo socio no podrá representar a más de 10 socios ni ostentar un nro. de
votos superior al 10% del total.
Nulidad de voto.
El art. 60 dispone que será considerado nulo aquel voto emitido por un socio cuando el asunto tratado involucre una decisión
que se refiera a la posibilidad de que la soc. pueda hacer valer un derecho en contra de él o existiera entre ambos un interés
contrapuesto o en competencia. Sin embargo, su presencia será considerada para el cálculo del quórum y de la mayoría.
Consejo de administración.
El art. 61 dispone que el consejo de administración estará integrado por 3 personas de las cuales 2 representarán a los socios
partícipes y 1 representará a los socios protectores y tendrá por función ppal. la administración y representación de la soc.. El
consejo de administración será presidido por uno de los dos representantes de los socios partícipes.
Los miembros del consejo de administración deberán ser previamente autorizados por la autoridad de aplicación para ejercer
dichas funciones.
Será competencia del consejo de administración decidir sobre los siguientes asuntos:
a) el reembolso de las acciones existentes manteniendo los requisitos mínimos de solvencia;
b) decidir sobre la admisión de nuevos socios;
c) nombrar sus gerentes;
d) proponer a la asamblea gral, ordinaria la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio;
e) autorizar las transmisiones de las acciones;
f) someter a la aprobación de la asamblea gral. ordinaria el balance gral. y estado de resultados y proponer la aplicación
de los resultados del ejercicio.
Sindicatura.
El art. 63 dispone que las SGR tendrán un órgano de fiscalización o sindicatura integrado por 3 síndicos designados por la
asamblea gral. ordinaria. Para ser síndico se requerirá:
1) ser abogado, licenciado en economía, licenciado en administración de empresas o contador público con título
habilitante;
2) tener domicilio especial en la misma jurisdicción de la SGR.
Disolución y liquidación.
Fusión y escisión.
El art. 66 dispone que las SGR sólo podrán fusionarse entre sí o escindirse en 2 o más soc. de la misma naturaleza, previa
aprobación de la asamblea gral. con las mayorías previstas en el art. 58 de la presente ley y autorización de la autoridad de
aplicación, con los requisitos previstos en esta ley para su constitución.
Disolución.
El art. 67 dispone que la disolución de una SGR se verificará, además de las causales fijadas por la ley 19.550 y sus
modificatorias, por las siguientes:
a) por la imposibilidad de absorber pérdidas que representen el total del fondo de riesgo, el total de la reserva legal y el
40% del capital;
b) por disminución del capital social a un monto menor al mínimo determinado por vía reglamentaria durante un período
mayor a 3 meses;
c) por revocación de la autorización acordada por la autoridad de aplicación.
Límite operativo.
El art. 34 dispone que las SGR no podrán asignar a un mismo socio partícipe garantías superiores al 5% del total garantizado
por cada SGR. Tampoco podrán las SGR asignar a obligaciones con el mismo acreedor más del 20% del total garantizado.
Contragarantía.
Las SGR deberán requerir contragarantías por parte de los socios partícipes en respaldo de los contratos de garantías con
ellos celebrados.
El socio partícipe tomador del contrato de garantía recíproca, deberá ofrecer a la SGR algún tipo de contragarantía en respaldo
de su operación.
Subrogación de derechos.
El art. 76 dispone que la SGR que cancela la deuda de sus socios sólo se subrogará en los derechos, acciones y privilegios del
acreedor resarcido en la medida que fuera necesario para el recupero de los importes abonados.
Repetición.
El art. 77 dispone que si la SGR ha afianzado una obligación solidaria de varios socios, podrá repetir de cada uno de ellos el
total de lo que hubiese pagado.
Normas supletorias.
Operaciones prohibidas.
El art. 35 establece que las SGR no podrán conceder directamente ninguna clase de créditos a sus socios ni a 3ros ni realizar
actividades distintas a las de su objeto social.
Orígenes.
Algunos autores los remontan a las soc. públicas creadas a ppio. del estado moderno: las compañías de Indias Orientales, en
las que participan el Estado y los particulares, con fines de colonización, algo que es discutido porque esas compañías
comenzaron como concesiones.
En nuestro país a la 1er manifestación la vemos con la constitución de los bancos mixtos en 1.826.
Naturaleza jurídica.
La soc. de economía mixta puede ser persona de derecho público o de derecho privado, según sea la finalidad que se
proponga en su constitución. Si persigue fines de “orden colectivo”, será pública; y si la soc. se dedica a “actividades
económicas”, será privada.
No obstante, la consideramos entidad pública estatal si el Estado tiene participación patrimonial mayoritaria; y si la participación
estatal es minoritaria, se tipifica la soc. como persona privada o pública no estatal, según el caso.
Cabría agregar ciertos efectos especiales que afirmaban ese carácter, como el hecho de no poder ser declarada en quiebra o
su dependencia de decisión estatal para su disolución.
Normas aplicables.
El decreto 15349/46 rige para todas las SEM que se constituyan en el país con posterioridad a su vigencia.
Las disposiciones especiales se regirán por las normas del Cód. de Comercio relativas a las SA.
Características.
a) Coparticipación económica.
Aportes mixtos de capital por entes estatales y no estatales (el ente estatal puede oscilar entre el 1% y 99%).
b) Coparticipación administrativa.
Administración conjunta o compartida del ente, por ambas categorías de socios. Pueden constituirse por cualquier nro.
de socios.
El Estado debe tener cierta participación accionaria por imposición legal; al menos el presidente y 1/3 del directorio y el
síndico lo designa directamente el ente estatal asociado.
c) Tienen que actuar en aras del interés gral..
d) Los estatutos deberán determinar la fecha en que deberá comenzar y acabar la soc..
e) La responsabilidad de la administración pública se limitará exclusivamente a su aporte societario.
Constitución. Requisitos.
Se entiende que la creación de tales entes requiere una ley formal, sancionada por el órgano legislativo. Hay 3 etapas para
llegar a la formación:
1) Autorización: el Poder Legislativo faculta al Ejecutivo para la formación de la soc. y fija la base contractual.
2) Contrato constitutivo: se establecen las relaciones entre ambas partes.
3) Aprobación: de los estatutos por parte de la junta gral. de accionistas.
Aportes estatales.
El aporte de la administración pública puede consistir en cualquier clase de aportación, y en especial:
a) concesión de privilegios de exclusividad o monopolio, exención de impuestos, protección fiscal, compensación de
riesgos, garantía de intereses al capital invertido por los particulares;
b) primas y subvenciones, aportes tecnológicos;
c) anticipos financieros;
d) aportes de carácter patrimonial, en dinero, en títulos públicos o en especie, concesión de bs. de uso en usufructo.
La representación del capital tiene lugar a través de “acciones”. Las acciones de los entes estatales son nominativas,
indivisibles, intransferibles e innegociables, para asegurar su participación estatutaria durante la vigencia del contrato
societario.
El capital social constituye la única garantía de los acreedores.
Aportes privados.
Es indispensable que éstos sean bs. susceptibles de ser apreciados en dinero, otorgados en propiedad a la soc..
Administración y representación.
El gobierno de la SEM se halla a cargo de 3 órganos: la asamblea, el directorio y la sindicatura.
La asamblea.
Está compuesta por todos los socios que la constituyen (entes públicos y privados). Es el poder soberano que representa a la
soc..
Son aplicables las normas del Cód. de Comercio para éste órgano. Las asambleas serán ordinarias, extraordinarias y
especiales.
Los socios podrán hacerse representar en las asambleas por mandatarios, socios o extraños. El ejercicio de este derecho
puede limitarse en los estatutos. Los directores no pueden ser mandatarios.
A las asambleas ordinarias y extraordinarias de estas soc. mixtas, sólo concurren accionistas y personas mencionadas en el
art. 352 del Cód. de Comercio.
Podrán también asistir un delegado designado por los obreros y empleados de la asamblea que tendrían voz pero no voto.
El directorio.
El presidente de la soc., el síndico y por lo menos 1/3 del nro. de directores que se fija por los estatutos, representarán a la
administración pública y serán nombrados por ésta, debiendo ser argentinos nativos. En caso de ausencia o impedimento del
presidente lo reemplazará, con todas sus atribuciones, uno de los directores que represente a la administración pública.
La designación de los directores que representan al Estado se hace por decreto del Poder Ejecutivo, resolución ministerial,
decisión por autoridad superior de un ente descentralizado, o en la forma en que lo establezca el estatuto. En cambio, los
directores que representan a los socios no estatales son designados por la asamblea de accionistas. El directorio no puede ser
unipersonal.
Responsabilidad.
Los directores serán personalmente responsables hacia la soc. y los 3ros por la inejecución o mal desempeño del mandato y
por la violación de la ley, estatutos o reglamentos.
La responsabilidad de la administración pública se limitará exclusivamente a su aporte societario. En lo atinente a los socios no
estatales, su responsabilidad personal resultará, en su caso, de lo establecido en los estatutos, aunque ante el silencio de éste,
la doctrina entiende que los asociados (entes estatales y no estatales) asumen una responsabilidad subsidiaria para el caso de
insuficiencia del activo societario.
La sindicatura.
Es el órgano de contralor. Será unipersonal, y representará a la administración pública y será nombrada por ésta; debiendo el
síndico ser un argentino nativo.
La revocación del síndico también corresponde al poder público. El síndico se designará anualmente.
Procedimiento.
Se llevarán los antecedentes de la resolución objetada a conocimiento de la autoridad administrativa superior de la institución
pública asociada, para que ésta se pronuncie en definitiva sobre la confirmación o revocación correspondiente del veto,
quedando en tanto en suspenso la resolución de que se trate. Si el veto no fuera confirmado por la autoridad dentro de los 20
días subsiguientes al recibo de la comunicación que dispone, se tendrá por firme la resolución adoptada por el directorio o la
asamblea en su caso.
Si es confirmatorio, el capital privado podrá recurrir a la justicia.
Distribución de utilidades.
Como la ley nada dice sobre la distribución de utilidades para este tipo de soc., el art. 3 determina que se aplicarán para las
SEM las disposiciones contenidas en el Cód. de Comercio relativas a las SA; por lo tanto, las utilidades se distribuirán según lo
establecido por el art. 11 inciso 7) de la LSC.
Disolución.
La SEM se disuelven en los siguientes casos:
1) Voluntariamente; cuando la asamblea gral. lo disponga, siempre que concurran las ¾ partes del capital y voten
favorablemente socios presentes que representen la ½ del capital.
2) Forzosamente; en las siguientes hipótesis:
a. pérdida del 75% del capital social;
b. vencimiento del plazo estipulado;
c. terminación de la empresa que fue objeto especial de su formación;
d. imposibilidad de llevar a cabo el fin para el que fue creada.
3) Quiebra; la SEM que lleguen al estado de insolvencia no podrán ser declaradas en quiebra ni tampoco convocar a sus
acreedores iniciando juicio de concordato preventivo, ya que esa solicitud implica un pedido condicional de quiebra
para el caso en que aquel se rechazare.
La ley, luego de expresar que liquidada la soc. terminará su existencia en ese carácter, contempla 2 situaciones:
a. que el capital privado rescate las acciones de la entidad oficial, en cuyo supuesto la empresa continuará bajo el
régimen adoptado, es decir, una SA;
b. que la administración pública, una vez vencido el plazo fijado, tome a su cargo las acciones en poder de los
particulares, transformándose en una entidad autárquica administrativa, continuando el objeto de utilidad
pública para el cual había sido creada.
Inclusión posterior.
El art. 309 dispone que quedarán también comprendidas en el régimen de esta Sección las SA en las que se reúnan con
posterioridad al contrato de constitución los requisitos mencionados en el art. precedente, siempre que una asamblea
especialmente convocada al efecto así lo determine y que no mediare en la misma oposición expresa de algún accionista.
Incompatibilidades.
El art. 310 dispone que se aplican las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el art. 264, excepto el inciso 4).
Cuando se ejerza por la minoría el derecho del art. 311 no podrán ser directores, síndicos o integrantes del consejo de
vigilancia por el capital privado los funcionarios de la administración pública.
Remuneración.
El art. 311 dispone que lo dispuesto en el párrafo 2do y siguientes del art. 261 (montos máximos y mínimos y aplicación de
porcentajes establecidos en el mismo) no se aplica a la remuneración del directorio y del consejo de vigilancia.
Modificaciones al régimen.
El art. 312 dispone que las modificaciones al régimen de la SA establecidas por esta Sección dejarán de aplicarse cuando se
alteren las condiciones previstas en el art. 308 (más del 51% del capital en manos del Estado).
Prohibiciones.
En ningún caso las soc. del Estado podrán transformarse en SA con participación estatal mayoritaria ni admitir, bajo cualquier
modalidad, la incorporación a su capital de capitales privados.
Capital.
El capital de la soc. del Estado será representado por certificados nominativos sólo negociables entre las entidades a que se
refiere el art. 1.
Directorio.
Los directores de las soc. del Estado estarán sometidos al régimen de incompatibilidades previsto por el art. 310, 1ra parte (se
aplican las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el art. 264, excepto el inciso 4), de la Ley 19.550.
UNIDAD XII
Libros de comercio.
Son registros que lleva el comerciante para anotar en forma ordenada todas las operaciones que realiza, conforme a un
sistema que permite extraer todas las informaciones necesarias y sujetándose a disposiciones legales. La obligación se justifica
por:
• interés del comerciante;
• interés de quien contrata con él;
• interés gral. del comercio y de la soc. (fiscalización del Estado).
Libros obligatorios.
Deben ser necesariamente llevados; no pueden ser suplidos por ningún otro medio. Estos son:
a) Libro diario: se asentarán día por día y según el orden en que se efectúen todas las operaciones que haga el
comerciante.
b) Libro inventario y balance: se abrirá con la inscripción exacta del dinero; bs. muebles y raíces; créditos y otra especie
de valor que forme el capital del comerciante al tiempo de empezar el giro comercial.
Libros facultativos.
Estos libros quedan al arbitrio del comerciante de querer llevarlos o no. Son necesarios para complementar un adecuado
sistema de información. Ej.: libros mayores, libro de caja, etc..
Formalidades.
El art. 53 del Cód. de Comercio dispone que los libros estarán encuadernados y foliados; los presentará cada comerciante al
tribunal de comercio de su domicilio para que los individualice y ponga en ellos nota datada y firmada del destino del libro; del
nombre a quien pertenezca y nro. de hojas que contenga. Todos estos conforman requisitos extrínsecos.
Los requisitos intrínsecos están señalados en el art. 54 y consiste en una serie de prohibiciones tendientes a alterar los
asientos, efectuar intercalaciones, raspaduras, mutilaciones en las hojas, tachar algún asiento, arrancar hojas, etc..
El art. 55 del Cód. de Comercio dispone que los libros mercantiles que carezcan de alguna de las formalidades prescriptas en
el art. 53, o tengan alguno de los defectos y vicios mencionados en el art. 54, no tienen valor alguno en juicio a favor del
comerciante a quien pertenezcan.
Aplicación.
El art. 62 de LSC dispone que las soc. deberán hacer constar en sus balances de ejercicio la fecha en que se cumple el plazo
de duración. En la medida aplicable según el tipo, darán cumplimiento a lo dispuesto en el art. 67, 1er párrafo.
Las SRL cuyo capital alcance el importe fijado por el art. 299 inciso 2) y las soc. por acciones deberán presentar los estados
contables anuales regulados por los arts 63 a 65 y cumplir el art. 66.
Sin perjuicio de ello, las soc. controlantes de acuerdo al art. 33 inciso 1), deberán presentar como información complementaria,
estados contables anuales consolidados, confeccionados, con arreglo a los ppios. de contabilidad generalmente aceptados y a
las normas que establezca la autoridad de contralor.
Principios generales.
• Claridad: balance claro para conocer fácil y rápidamente la situación del comerciante.
• Veracidad y exactitud: no falsear ni ocultar ninguna de las circunstancias referentes a la situación patrimonial de la empresa y
expresar con la mayor aproximación posible los valores que integran el activo y el pasivo.
• Uniformidad de los criterios de valuación: para poder estudiar comparativamente distintos ejercicios y para poder establecer
el proceso de evolución de la empresa.
Funciones e importancia.
Los EECC y en especial el balance asumen gran importancia, lo que se pone de relieve a través de las circunstancias
siguientes:
• La partida que indica el capital social debe quedar sin modificar en el pasivo, mientras dicho capital no sea legalmente
reducido o aumentado.
• El balance de la SA debe indicar el monto de la reserva legal y eventualmente de las estatutarias y facultativas.
• El balance sirve de base para la distribución de los dividendos a los accionistas. No hay utilidad distribuible que no resulte de
un balance regularmente aprobado.
Balance general.
Concepto.
Es un estado de contabilidad que resume, en un momento dado, los saldos de las diversas cuentas de la empresa,
determinados con el auxilio del inventario. Debe representar la situación financiera de la empresa.
El inventario es la descripción de cada uno de los bs. que integra el patrimonio social, con su correspondiente valuación. El
inventario es una operación previa indispensable para la compilación del balance, en cuyo activo se resumen los resultados
que arroje tal inventario.
Clases de balances.
Balance del ejercicio.
Al cierre de cada ejercicio, el administrador debe formar el balance gral.. La ley lo impone como una de las obligaciones más
importantes a cargo de éste órgano. Señala la situación económica y financiera a un día determinado de una soc..
Balance de disolución.
Los liquidadores están obligados a confeccionar dentro de los 30 días de asumido el cargo un inventario y balance de
patrimonio social, que pondrá a disposición de los socios. Estos podrán por mayoría, extender el plazo hasta 120 días.
Balance de liquidación.
Extinguido el pasivo social, los liquidadores confeccionarán el balance final y el proyecto de distribución: reembolsarán las
partes de capital y, salvo disposición en contrario del contrato, el excedente se distribuirá en proporción a la participación de
cada socio en las ganancias.
Balance de transformación.
Se debe confeccionar un balance especial cerrado a una fecha que no exceda de 1 mes a la del acuerdo de transformación y
puesto a disposición de los socios en la sede social con no menos de 15 días de anticipación a dicho acuerdo.
Balance de fusión.
Los balances especiales de fusión de cada soc., preparados por sus administradores, con informes de los síndicos en su caso,
cerrados en una misma fecha que no será anterior a 3 meses a la firma del compromiso, y confeccionados sobre bases
homogénicas y criterios de valuación idénticos.
Balance de escisión.
El balance especial de escisión no será anterior a 3 meses de la resolución social respectiva, y será confeccionado como un
estado de situación patrimonial.
Importancia.
El balance gral. interesa a:
a) Los administradores de la soc., pues constituyen la más clara orientación sobre la verdadera situación patrimonial de la
misma y las medidas a adoptar.
b) Los bancos y demás entidades financieras, pues el balance permite conocer la situación de solvencia y liquidez en que
se encuentra la soc. al solicitar un crédito.
c) Los comerciantes en gral., quienes necesitan conocer el estado económico y financiero de la soc., a fin de abrirles
crédito.
d) Los socios, ya que determinará la ganancia realizada y líquida a repartir entre los mismos.
e) El estado, como medio para determinar las bases impositivas y, por otro, como referente de datos estadísticos para el
estudio de los problemas económicos nacionales.
Naturaleza jurídica.
El balance aprobado interesa a los socios y a los acreedores de la soc. pero es distinta la posición de unos y otros frente a este
documento:
a) los socios son quienes votan su aprobación y tienen a su alcance los recursos legales y estatutarios para impugnarlos.
Por eso, el balance no constituye una rendición de cuentas por parte de los administradores hacia los socios sino un
documento por el que los administradores exponen cual es la situación patrimonial de la soc.. Los socios se limitan a
tomar conocimiento y expedirse sobre el mismo;
b) en cuanto a 3ros, prueban contra los comerciantes a quienes pertenezcan aunque no estuvieran en forma, sin
admitirse prueba en contrario.
El estado de resultados.
El art. 64 de la LSC dispone que el estado de resultados del ejercicio deberá exponer:
1) a) El producido de las ventas o servicios, agrupado por tipo de actividad. De cada total se deducirá el costo de las
mercaderías o productos vendidos o servicios prestados, con el fin de determinar el resultado;
b) Los gastos ordinarios de administración, de comercialización, de financiación y otro que corresponda cargar al ejercicio,
debiendo hacerse constar, especialmente los montos de:
• retribuciones de administradores, directores y síndicos;
• otros honorarios y retribuciones por servicios;
• sueldos y jornales y las contribuciones sociales respectivas;
• gastos de estudios e investigaciones;
• regalías y honorarios por servicios técnicos y otros conceptos similares;
• los gastos por publicidad y propaganda;
• los impuestos, tasas y contribuciones, mostrándose por separado los intereses, multas y recargos;
• los intereses pagados o devengados indicándose por separado los provenientes por deudas con proveedores,
bancos o instituciones financieras, soc. controladas, controlantes o vinculadas y otros;
• las amortizaciones y previsiones.
Cuando no se haga constar algunos de estos rubros, parcial o totalmente, por formar parte de los costos de bs. de cambio, bs.
de uso u otros rubros del activo, deberá exponerse como información del directorio o de los administradores en la memoria;
c) Las ganancias y gastos extraordinarios del ejercicio;
d) Los ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores.
El estado de resultados deberá presentarse de modo que muestre por separado la ganancia o pérdida proveniente de las
operaciones ordinarias y extraordinarias de la soc., determinándose la ganancia o pérdida neta del ejercicio a la que se
adicionará o deducirá las derivadas de ejercicios anteriores.
No podrán compensarse las distintas partidas entre sí.
Notas complementarias.
El art. 65 de la LSC dispone que para el caso que la correspondiente información no estuviera contenida en los estados
contables de los arts. 63 y 64 o en sus notas, deberán acompañarse notas y cuadros, que se considerarán parte de aquéllos.
La siguiente enumeración es enunciativa.
Notas referentes a:
a) bs. de disponibilidad restringida explicándose brevemente la restricción existente;
b) activos gravados con hipoteca, prenda u otro derecho real, con referencia a las obligaciones que garantizan;
c) criterio utilizado en la evaluación de los bs. de cambio, con indicación del método de determinación del costo u otro
valor aplicado;
d) procedimientos adoptados en el caso de revaluación o devaluación de activos debiéndose indicar además, en caso de
existir, el efecto consiguiente sobre los resultados del ejercicio;
e) cambios en los procedimientos contables o de confección de los estados contables aplicados con respecto al ejercicio
anterior, explicándose la modificación y su efecto sobre los resultados del ejercicio;
f) acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha del cierre del ejercicio de la memoria de los administradores,
que pudieran modificar significativamente la situación financiera de la soc. a la fecha del balance gral. y los resultados
del ejercicio cerrado en esa fecha, con indicación del efecto que han tenido sobre la situación y resultados
mencionados;
g) resultado de operaciones con soc. controlantes, controladas o vinculadas, separadamente por soc.;
h) restricciones contractuales para la distribución de ganancias;
i) monto de avales y garantías a favor de 3ros, documentos descontados y otras contingencias, acompañadas de una
breve explicación cuando ello sea necesario;
j) contratos celebrados con los directores que requieren aprobación, conforme al art. 271, y sus montos;
k) el monto no integrado del capital social, distinguiendo en su caso, los correspondientes a las acciones ordinarias y de
otras clases y los supuestos del art. 220.
Cuadros anexos.
a) De bs. de uso, detallando para cada cuenta ppal. los saldos al comienzo, los aumentos y las disminuciones, y los
saldos al cierre del ejercicio.
Igual tratamiento corresponderá a las amortizaciones y depreciaciones, indicándose las diversas alícuotas utilizadas
para cada clase de bs.. Se informará por nota al pie del anexo el destino contable de los aumentos y disminuciones de
las amortizaciones y depreciaciones registradas.
b) De bs. inmateriales y sus correspondientes amortizaciones con similar contenido al requerido en el inciso anterior.
c) De inversiones en títulos valores y participaciones en otras soc., detallando: denominación de la soc. emisora o en la
que se participa y características del título valor o participación, sus valores nominales, de costo de libros y de
cotización, actividad ppal. y capital de la soc. emisora o en la que participa. Cuando el aporte o participación fuere del
50% o más del capital de la soc. o de la que se participa, se deberán acompañar los estados contables de ésta que se
exigen en este Título. Si el aporte o participación fuere mayor del 5% y menor del 50% citado, se informará sobre el
resultado del ejercicio y el patrimonio neto según el último balance gral. de la soc. en que se invierte o participa.
Si se tratara de otras inversiones, se detallará su contenido y características, indicándose, según corresponda, valores
nominales de costo, de libros, de cotización y de valuación fiscal.
d) De previsiones y reservas, detallándose para cada una de ellas saldo al comienzo, los aumentos y disminuciones y el
saldo al cierre del ejercicio. Se informará por nota al pie el destino contable de los aumentos y las disminuciones, y la
razón de estas últimas.
e) El costo de las mercaderías o productos vendidos, detallando las existencias de bs. de cambio al comienzo del
ejercicio, analizado por grandes rubros y la existencia de bs. de cambio al cierre. Si se tratara de servicios vendidos, se
aportarán datos similares, a los requeridos para la alternativa anterior que permitan informar sobre el costo de
prestación de dichos servicios.
f) El activo y pasivo en moneda extranjera detallando: las cuentas del balance, el monto y la clase de moneda extranjera,
el cambio vigente o el contratado a la fecha de cierre, el monto resultante en moneda argentina, el importe
contabilizado y la diferencia si existiera, con indicación del respectivo tratamiento contable.
Aprobación e impugnación. Rectificación.
El art. 69 de LSC dispone que el derecho a la aprobación e impugnación de los EECC y a la adopción de resoluciones de
cualquier orden a su respecto, es irrenunciable y cualquier convención en contrario es nula.
Naturaleza jurídica.
Los economistas definen los fondos de reserva como una previsión destinada a un empleo futuro, pero los juristas consideran
las reservas como un determinado conjunto de valores numerados excluidos de la distribución a los accionistas con el fin de
reforzar la consistencia patrimonial de la soc..
Otras reservas.
El art. 70 de LSC en su 2da parte dispone que en cualquier tipo de soc. podrán constituirse otras reservas que las legales,
siempre que las mismas sean razonables y respondan a una prudente administración. En las soc. por acciones la decisión para
la constitución de estas reservas se adoptará conforme al art. 244, última parte, (las resoluciones se adoptarán por el voto
favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de voto) cuando su monto exceda del
capital y de las reservas legales: en las SRL, requiere la mayoría necesaria para la modificación del contrato.
Amortizaciones.
Es una disminución del valor del activo, con el fin de crear una reserva que se utilizará para reponer el bien amortizado. Es la
pérdida del valor de un bien producida por:
# desgaste por el uso,
# deterioro en función del tiempo.
Para el cálculo debe considerarse:
a) criterio de medición empleado,
b) valor de desecho,
c) vida útil esperada.
Previsiones.
Son estimaciones, incluidas en el pasivo, para afrontar obligaciones eventuales que pueden convertirse en ciertas y exigibles.
Además deben poseer un alto grado de probabilidad de ocurrencia, ser estimables en dinero y ser su hecho generador anterior
a la fecha de cierre de los EECC. Las previsiones incluyen:
• el monto probable de la obligación contingente,
• posibilidad de concreción.
Objetivos.
• Emitir un dictamen sobre los EECC para satisfacer las necesidades de los usuarios y entes que lo emiten.
• Se logra un grado de confiabilidad de la información contable, para que la comunidad los utilice como base para orientar
adecuadamente sus decisiones.
• Determinar la confiabilidad y representatividad de los EECC, y si su confección ha seguido las reglas necesarias.
8) Dividendos. Concepto.
Son las partes de las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio, que la asamblea decide distribuir a los accionistas en
proporción a la cantidad de acciones que posea cada uno.
NOTA:
Art. 224, 2do párrafo: está prohibido distribuir intereses o dividendos anticipados o provisionales o
resultantes de balances especiales, excepto en las soc. comprendidas en el art. 299.
UNIDAD XIII
Naturaleza jurídica.
La transformación de soc. es una especie de modificación del acto constitutivo. Por ello la transformación ofrece las siguientes
características:
a) no produce la disolución de la soc. transformada sino la continuación de su patrimonio a la resultante de la
transformación;
b) no exige que se produzca una relación de sucesión sino simplemente de continuación del organismo de la precedente
soc.;
c) los débitos y las responsabilidades ante 3ros de la soc. precedente continúan en la transformada.
Se distingue de la fusión porque no implica más que la preexistencia de una sola soc. regularmente constituida, resulta por
medio de órganos propios; mientras que la fusión supone siempre la manifestación de voluntad de una pluralidad de soc..
NOTA:
Art. 75: Responsabilidad anterior de los socios.
La transformación no modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior de los socios, aun cuando se
trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo tipo, salvo que los
acreedores lo consientan expresamente.
Art. 76: Responsabilidad por obligaciones anteriores.
Si en razón de la transformación existen socios que asumen responsabilidad ilimitada, ésta no se extiende a
las obligaciones sociales anteriores a la transformación salvo que la acepten expresamente.
Requisitos.
El art. 77 dispone que la transformación exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1) acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario a lo dispuesto para algunos tipos societarios (SA y SCA le
compete a la asamblea extraordinaria; SC, SCeI y SCS es necesario el acuerdo unánime, sin embargo, la
responsabilidad subsiste aún para aquellos socios que hayan ejercido el derecho de receso);
2) confección de un balance especial, cerrado a una fecha que no exceda de 1 mes a la del acuerdo de transformación
y puesto a disposición de los socios en la sede social con no menos de 15 días de anticipación a dicho acuerdo, se
requieren las mismas mayorías establecidas para la aprobación de los balances de ejercicio (si existe sindicatura
en la soc., deberá acompañarse con el informe del síndico);
3) otorgamiento del acto que instrumente la transformación por los órganos competentes de la soc. que se transforme y
la concurrencia de los nuevos otorgantes, con constancia de los socios que se retiren, capital que representan y
cumplimiento de las formalidades del nuevo tipo societario adoptado;
4) publicación por 1 día en el diario de publicaciones legales que corresponda a la sede social y sus sucursales. El
aviso deberá contener:
a. fecha de la resolución social que aprobó la transformación;
b. fecha del instrumento de transformación;
c. la razón social o denominación social anterior y la adoptada debiendo de ésta resultar indubitable su
identidad con la soc. que se transforma;
d. los socios que se retiran o incorporan y el capital que representan;
e. cuando la transformación afecte los datos a que se refiere el art. 10 apartado a), puntos 4 a 10, la
publicación deberá determinarlo (se trata de un edicto cuya función es hacer saber a los interesados
que se ha dispuesto transformar al soc. con indicación del nuevo tipo elegido y una serie de
datos necesarios para su individualización);
5) la inscripción del instrumento con copia del balance firmado en el RPC y demás registros que correspondan por el
tipo de soc., por la naturaleza de los bs. que integran el patrimonio y sus gravámenes. Estas inscripciones deben ser
ordenadas y ejecutadas por el Juez o autoridad a cargo del RPC, cumplida la publicidad a que se refiere el apartado
4) [publicación por 1 día en el diario de publicaciones legales que corresponda a la sede social y sus
sucursales] “Si se trata de transformar cualquier tipo de soc. en una soc. por acciones, deberá previamente
solicitarse la aprobación del órgano administrativo de control”.
Derecho de receso.
El art. 78 dispone que en los supuestos en que no se exija unanimidad, los socios que han votado en contra y los ausentes
tienen derecho de receso, sin que éste afecte su responsabilidad hacia los 3ros por las obligaciones contraídas hasta que la
transformación se inscriba en el RPC.
El derecho debe ejercerse dentro de los 15 días del acuerdo social, salvo que el contrato fije un plazo distinto y lo dispuesto
para algunos tipos societarios.
El reembolso de las partes de los socios recedentes se hará sobre la base del balance de transformación.
La soc., los socios con responsabilidad ilimitada y los administradores garantizan solidaria e ilimitadamente a los socios
recedentes por las obligaciones sociales contraídas desde el ejercicio del receso hasta su inscripción.
Rescisión.
Hay rescisión cuando los socios, por acto posterior, dejan sin efecto la transformación antes de que se haya inscripto.
El art. 80 dispone que el acuerdo social de transformación puede ser dejado sin efecto mientras ésta no se haya inscripto.
Si medió publicación, debe procederse conforme a lo establecido en el 2do párrafo del art. 81.
Se requiere acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario y lo dispuesto para algunos tipos societarios.
Caducidad.
El art. 81 dispone que el acuerdo de transformación caduca si a los 3 meses de haberse celebrado no se inscribió el respectivo
instrumento en el RPC, salvo que el plazo resultare excedido por el normal cumplimiento de los trámites ante la autoridad que
debe intervenir o disponer la inscripción.
En caso de haberse publicado, deberá efectuarse una nueva publicación al solo efecto de anunciar la caducidad de la
transformación.
Los administradores son responsables solidaria e ilimitadamente por los perjuicios derivados del incumplimiento de la
inscripción o de la publicación.
2) Fusión. Concepto.
El art. 82 dispone que hay fusión cuando dos o más soc. se disuelven sin liquidarse, para constituir una nueva, o cuando una
ya existente incorpora a una u otras, que sin liquidarse son disueltas.
El ppal. de los efectos es que los patrimonios de las soc. fusionadas se transfieren a la nueva soc. (fusión propiamente dicha,
que requiere la inscripción del acuerdo definitivo de fusión y el contrato o estatuto de la nueva soc.) o a la incorporante (fusión
por absorción, que requiere la inscripción del acuerdo definitivo de fusión y el aumento de capital que hubiere tenido que
efectuar la incorporante).
Requisitos.
El art. 83 dispone que la fusión exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Compromiso previo de fusión.
1) El compromiso previo de fusión otorgado por los representantes de las soc. que contendrá:
la exposición de los motivos y finalidades de la fusión;
los balances especiales de fusión de cada soc., preparados por sus administradores, con informes de los
síndicos en su caso, cerrados en una misma fecha que no será anterior a 3 meses a la firma del
compromiso, y confeccionados sobre bases homogénicas y criterios de valuación idénticos;
la relación de cambios de las participaciones sociales, cuotas o acciones;
el proyecto de contrato o estatuto de la soc. absorbente según el caso;
las limitaciones que las soc. convengan en la respectiva administración de sus negocios y la garantía que
establezcan para el cumplimiento de una actividad normal en su gestión, durante el lapso que transcurra
hasta que la fusión se inscriba.
Resoluciones sociales.
2) La aprobación del compromiso previo y fusión de los balances especiales por las soc. participantes en la fusión con
los requisitos necesarios para la modificación del contrato social o estatuto.
A tal efecto deben quedar copias en las respectivas sedes sociales del compromiso previo y del informe del síndico
en su caso, a disposición de los socios o accionistas con no menos de 15 días de anticipación a su consideración
Publicidad.
3) La publicación por 3 días de un aviso en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción de cada soc. y en uno de
los diarios de mayor circulación general en la República, que deberá contener:
la razón social o denominación, la sede social y los datos de inscripción en el RPC de cada una de las soc.;
el capital de la nueva soc. o el importe del aumento del capital social de la soc. incorporante;
la valuación del activo y el pasivo de las soc. fusionantes, con indicación de la fecha a que se refiere;
la razón social o denominación, el tipo y el domicilio acordado para la soc. a constituirse;
las fechas del compromiso previo de fusión y de las resoluciones sociales que lo aprobaron.
Acreedores: oposición.
Dentro de los 15 días desde la última publicación del aviso, los acreedores de fecha anterior pueden oponerse a la fusión.
Las oposiciones no impiden la prosecución de las operaciones de fusión, pero el acuerdo definitivo no podrá otorgarse hasta 20
días después del vencimiento del plazo antes indicado, a fin de que los oponentes que no fueren desinteresados o
debidamente garantizados por las fusionantes puedan obtener embargo judicial.
Inscripción registral.
5) La inscripción del acuerdo definitivo de fusión en el RPC.
Cuando las soc. que se disuelven por la fusión estén inscriptas en distintas jurisdicciones deberá acreditarse que en ellas se ha
dado cumplimiento al art. 98.
Efectos.
El art. 82 dispone que la nueva soc. o la incorporante adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las soc.
disueltas, produciéndose la transferencia total de sus respectivos patrimonios al inscribirse en el RPC el acuerdo definitivo de la
fusión y el contrato o estatuto de la nueva soc., o el aumento de capital que hubiere tenido que efectuar la incorporante.
Derecho de receso.
El art. 85 dispone que en cuanto a receso y preferencias se aplica lo dispuesto por los arts. 78 y 79.
Revocación.
Consiste en una declaración unilateral de voluntad por cuyo medio la parte deja sin eficacia una declaración de voluntad
jurídica suya anterior. Para que ésta sea viable, este modo de extinguir un acto jurídico suyo anterior, es necesario que la ley
otorgue esta facultad al sujeto.
El art. 86 dispone que el compromiso previo de fusión puede ser dejado sin efecto por cualquiera de las partes, si no se han
obtenido todas las resoluciones sociales aprobatorias en el término de 3 meses. A su vez las resoluciones sociales
aprobatorias pueden ser revocadas, mientras no se haya otorgado el acuerdo definitivo, con recaudos iguales a los
establecidos para su celebración y siempre que no causen perjuicios a las soc., los socios y los 3ros.
Rescisión.
Cuando una de las partes opta por la extinción del contrato fundado en justos motivos sobrevivientes, hasta el momento de la
inscripción.
El art. 87 dispone que cualquiera de las soc. interesadas puede demandar la rescisión del acuerdo definitivo de fusión por
justos motivos hasta el momento de su inscripción registral.
La demanda deberá interponerse en la jurisdicción que corresponda al lugar en que se celebró el acuerdo.
Requisitos.
La escisión exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1) Resolución social aprobatoria de la escisión del contrato o estatuto de la escisionaria, de la reforma del contrato o
estatuto de la escindente en su caso, y el balance especial al efecto, con los requisitos necesarios para la modificación
del contrato social o del estatuto en el caso de fusión. El receso y las preferencias se rigen por lo dispuesto en los arts.
78 y 79.
2) El balance especial de escisión no será anterior a 3 meses de la resolución social respectiva, y será confeccionado
como un estado de situación patrimonial.
3) La resolución social aprobatoria incluirá la atribución de las partes sociales o acciones de la soc. escisionaria a los
socios o accionistas de la soc. escindente, en proporción a sus participaciones en ésta, las que se cancelarán en caso
de reducción de capital.
4) La publicación de un aviso por 3 días en el diario de publicaciones legales que corresponda a la sede social de la
sociedad escindente y en uno de los diarios de mayor circulación general en la República que deberá contener:
a. la razón social o denominación, la sede social y los datos de la inscripción en el RPC de la soc. que se
escinde;
b. la valuación del activo y del pasivo de la soc., con indicación de la fecha a que se refiere;
c. la valuación del activo y pasivo que componen el patrimonio destinado a la nueva soc.;
d. la razón social o denominación, tipo y domicilio que tendrá la soc. escisionaria;
5) Los acreedores tendrán derecho de oposición de acuerdo al régimen de fusión.
6) Vencidos los plazos correspondientes al derecho de receso y de oposición y embargo de acreedores, se otorgarán los
instrumentos de constitución de la soc. escisionaria y de modificación de la soc. escindente, practicándose las
inscripciones según el art. 84.
Cuando se trate de escisión-fusión se aplicarán las disposiciones de los arts. 83 a 87.
Efectos.
No se produce la desmembración de la empresa, sino un reordenamiento y una descentralización a fin de lograr una debida
racionalización de esfuerzos y/o capitales, evitando el sobredimensionamiento de la estructura.
Los acreedores tendrán derecho de oposición de acuerdo al régimen de fusión.
Acreedores: oposición.
Dentro de los 15 días desde la última publicación del aviso, los acreedores de fecha anterior pueden oponerse a la fusión.
Las oposiciones no impiden la prosecución de las operaciones de fusión, pero el acuerdo definitivo no podrá otorgarse hasta 20
días después del vencimiento del plazo antes indicado, a fin de que los oponentes que no fueren desinteresados o
debidamente garantizados por las fusionantes puedan obtener embargo judicial.
4) Intervención judicial de sociedades comerciales.
Es una medida cautelar de carácter grave y excepcional. Los jueces deben manejar este instituto con suma prudencia pues
entran en juego los intereses de los socios, de la soc., de los administradores y de los 3ros, en quienes se origina incertidumbre
y alarma sobre la verdadera situación de la soc..
Procedencia.
El art. 113 dispone que cuando el o los administradores de la soc. realicen actos o incurran en omisiones que la pongan en
peligro grave, procederá la intervención judicial como medida cautelar con los recaudos establecidos en esta Sección, sin
perjuicio de aplicar las normas específicas para los distintos tipos de soc..
Requisitos.
El art. 114 dispone que el peticionante acreditará su condición de socio, la existencia del peligro y su gravedad, que agotó los
recursos acordados por el contrato social y se promovió acción de remoción.
Criterio restrictivo.
El juez apreciará la procedencia de la intervención con criterio restrictivo.
• Condición de socio.
• Existencia del peligro y su gravedad.
• Recursos acordados por el contrato social agotados.
• Acción de remoción promovida.
NOTA:
Veedor: su función es vigilar la gestión del administrador social, examinar los papeles y libros de la entidad
e informar al Tribunal sobre su situación económica y dar cuenta de todo hecho que pudiera repercutir en la
marcha y desenvolvimiento de los negocios sociales.
Coadministrador: no desplaza al administrador natural sino que debe intervenir conjuntamente con éste en
todos los actos de administración de la soc..
Interventor ejecutor: este funcionario tiene una misión más restringida, pues limitan sus facultades a realizar
algún acto o trámite dispuesto por el Tribunal y dirigido a normalizar la marcha de la soc., obstaculizada o
trabada por diversos factores.
Administrador judicial: constituye la medida extrema, más grave, pues significa desplazar durante la
substanciación del juicio a la persona encargada de la administración.
Efectos.
Art. 116: Contracautela.
El peticionante deberá prestar la contracautela que se fije, de acuerdo con las circunstancias del caso, los perjuicios que la
medida pueda causar a la soc. y las costas causídicas.
Duración.
El juez precisará el término de la intervención, el que solo puede ser prorrogado mediante información sumaria de su
necesidad.
La intervención judicial de la autoridad de contralor.
Otro tipo de intervención societaria normada por la ley 19.550 cuyo tratamiento difiere del regulado en el art. 113 y siguientes,
es el previsto en art. 303.
UNIDAD XIV
Diversas causales.
Exclusión de socios.
El art. 91 dispone que cualquier socio en las SC, SCS, SCeI , Soc. en Participación, SRL y SCA (sólo para los comanditados)
puede ser excluido si mediare justa causa. Es nulo el pacto en contrario.
No procede la exclusión en la SA ni en las SEM ni con respecto a los comanditarios de las SCA.
Justa causa.
Habrá justa causa cuando el socio incurra en grave incumplimiento de sus obligaciones. También existirá en los supuestos de
incapacidad, inhabilitación, declaración en quiebra o concurso civil, salvo en las SRL.
Acción de exclusión.
Si la exclusión la decide la soc., la acción será ejercida por su representante o por quien los restantes socios designen si la
exclusión se refiere a los administradores. En ambos supuestos puede disponerse judicialmente la suspensión provisoria de los
derechos del socio cuya exclusión se persigue.
Si la exclusión es ejercida individualmente por uno de los socios, se sustanciará con citación de todos los socios.
NOTA:
La exclusión debe ser declarada por un juez, ya que no es potestad de la soc. o de la mayoría excluir a un
socio, por propia decisión; por consiguiente es necesario promover el correspondiente juicio y la exclusión
procederá en virtud de la sentencia que se dicte.
Exclusión: efectos.
El art. 92 dispone que la exclusión produce los siguientes efectos:
1) el socio excluido tiene derecho a una suma de dinero que represente el valor de su parte a la fecha de la invocación de
la exclusión;
2) si existen operaciones pendientes, el socio participa en los beneficios o soporta sus pérdidas;
3) la soc. puede retener la parte del socio excluido hasta concluir las operaciones en curso al tiempo de la separación;
4) en el supuesto del art. 49, el socio excluido no podrá exigir la entrega del aporte si éste es indispensable para el
funcionamiento de la soc. y se le pagará su parte en dinero;
5) el socio excluido responde hacia los 3ros por las obligaciones sociales hasta la inscripción de la modificación del
contrato en el RPC.
Muerte de un socio.
El art. 90 dispone que la muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato en las SC, SCS, SCeI y Soc. en Participación.
En las SC y en SCS, es lícito pactar que la soc. continúe con sus herederos.
Dicho pacto obliga a éstos sin necesidad de un nuevo contrato, pero pueden ellos condicionar su incorporación a la
transformación de su parte en comanditaria. En cambio, este pacto no aparece expresamente autorizado para la SCeI y la Soc.
en Participación.
El art. 90 expresa que estando en el contrato social pactado el ingreso de los herederos de un socio que fallezca, dicho pacto
obliga a los herederos sin necesidad de un nuevo contrato.
Es distinto en el caso de muerte de un accionista de una SA, ya que no tiene incidencia en la estructura de la misma, ni se ven
modificados o afectados su acto constitutivo o su estado. A lo sumo, debe anotarse en el libro de accionistas a nombre de
quien pasan las acciones cuando éstas sean nominativas.
Muerte de un socio y continuación de la sociedad con los socios supérstites. Derechos de los herederos.
a) SC, SCS, SCeI y en Participación:
Si el contrato de soc. no contiene ninguna estipulación que determine el ingreso automático de los herederos del socio
fallecido, la muerte de uno de ellos resuelve parcialmente el contrato y la soc. continuará con los restantes.
Los herederos del socio fallecido tienen derecho a que se les abone la parte del capital, utilidades pendientes, saldos en
la cuenta particular y proporción de las reservas que resulten del balance que debe practicarse al día del fallecimiento del
socio.
b) SRL:
Fallecido un socio, sus herederos pueden manifestar su voluntad de ingresar en la soc., en cuyo caso los socios
supérstites deberán resolver si aceptan o no tal ingreso.
No obtenida esta conformidad, a los herederos les cabe recurrir a la vía judicial a fin de que el juez resuelva si la
oposición es o no infundada.
Formalidades a cumplir.
En caso de aceptarse la renuncia, se debe actuar del mismo modo que en cualquier reforma del contrato de la soc., es decir,
inscripción en el RPC y publicación para que sea oponible a 3ros.
2) Disolución de la sociedad comercial. Concepto.
Consiste en el acto o hecho jurídico que previsto por la ley o el contrato con tales efectos, detiene la existencia normal de la
soc. y abre un proceso liquidatorio para llegar a la extinción de la soc. como contrato y como persona jurídica (o sujeto de
derecho).
La disolución no supone la extinción inmediata de la soc. sino el tránsito a la liquidación, salvo en el caso de fusión que
constituye un supuesto de disolución sin liquidación.
La disolución no puede ser sino total.
2) expiración del término por el cual se constituyó (rige para todos los tipos societarios, excepto soc. accidental o en
participación; los socios pueden extender el término de duración pero debe resolverse y solicitarse la inscripción antes
del vencimiento del plazo de la soc.);
4) consecución del objeto para el cual se formó, o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo (una vez cumplido
el objeto, o tornándose imposible, la soc. no tiene porque continuar y debe disolverse, salvo que los socios resuelvan
cambiar el objeto reuniendo las mayorías necesarias; la disolución se produce estando aun pendiente el plazo de
duración de la soc.);
5) pérdida del capital social (no se produce si los socios deciden su reintegro total o parcial o su aumento);
6) declaración en quiebra. La disolución quedará sin efecto si se celebrare avenimiento o concordado resolutorio
(la declaración en quiebra no produce la disolución automática de la soc.);
8) reducción a uno del nro. de socios, siempre que no se incorporen nuevos socios en el término de 3 meses. En
este lapso el socio único será responsable ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales contraídas
(no produce la disolución automática, la ley le concede un plazo de 3 meses el cual, vencido el mismo, la soc. debe
disolverse y deberá procederse a su liquidación);
9) sanción firme de cancelación de oferta pública o de la cotización de sus acciones. La disolución podrá quedar
sin efecto por resolución de asamblea extraordinaria reunida dentro de los 60 días, de acuerdo con el art. 244,
4to párrafo (esta disolución es automática, aunque puede quedar sin efecto mediante resolución de asamblea
extraordinaria reunida dentro de los 60 días, adoptada con voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a
voto, sin aplicarse pluralidad de votos; de continuarse con la soc., los socios disidentes pueden ejercer el derecho de
receso);
10) resolución firme de retiro de la autorización para funcionar cuando leyes especiales la impusieren en razón del
objeto.
Prórroga.
El art. 95 dispone que la prórroga de la soc. requiere acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario y lo dispuesto
para las soc. por acciones de responsabilidad limitada.
La prórroga deberá resolverse y la inscripción solicitarse antes del vencimiento del plazo de duración de la soc..
Reconducción.
El art. 95 dispone que con sujeción a los requisitos del 1er párrafo puede acordarse la reconducción mientras no se haya
inscripto el nombramiento del liquidador, sin perjuicio del mantenimiento de las responsabilidades dispuestas por el art. 99.
Todo ulterior acuerdo de reconducción debe adoptarse por unanimidad, sin distinción de tipos.
Responsabilidad.
El art. 99 dispone que cualquier operación ajena a esos fines los hace responsables ilimitada y solidariamente respecto a los
3ros y los socios sin perjuicio de la responsabilidad de éstos.
Norma de interpretación.
El art. 100 dispone que en caso de duda sobre la existencia de una causal de disolución, se estará en favor de la subsistencia
de la soc..
Este art. tiende a la preservación de la empresa, el cual tiende a favorecer la continuación de la actividad productiva.
Características de la liquidación.
1) Suspende la actividad normal de los negocios, pues se limita las funciones de los liquidadores a la realización del
activo y la cancelación del pasivo,
2) Los administradores de la soc. se transforman en liquidadores, quienes ejercen la representación de la soc..
3) Continúan subsistentes los demás órganos societarios.
4) Los poderes otorgados con anterioridad por la soc. a factores, procuradores, abogados, etc., continúan subsistentes
durante el período de liquidación.
5) Subsiste la capacidad procesal de la soc. para actuar como demandante y demandada en nuevos juicios y en los
pendientes.
6) La soc. conserva su domicilio.
7) No pueden cambiar de nombre, debiendo agregarle el aditamento “en liquidación”.
8) Puede solicitar la formación de un concurso preventivo y son pasibles de ser declarados en quiebra, tanto a solicitud
del acreedor como por presentación de la propia soc..
9) Los socios continúan en calidad de tales, como los derechos y obligaciones que les son inherentes, aunque el nexo
jurídico entre los socios y la soc. se debilita, pues ya no regirá la prohibición de la competencia.
Efectos.
Extinguir a la soc. como sujeto y como persona.
Liquidadores. Designación.
El art. 102 dispone que la liquidación de la soc. está a cargo del órgano de administración, salvo casos especiales o
estipulación en contrario.
En su defecto el liquidador o liquidadores serán nombrados por mayoría de votos dentro de los 30 días de haber entrado la
soc. en estado de liquidación. No designados los liquidadores o si éstos no desempeñaren el cargo, cualquier socio puede
solicitar al juez el nombramiento omitido o nueva elección.
El nombramiento del liquidador debe inscribirse en el RPC y se incorporará al respectivo legajo de la soc.. También debe
publicarse por un día cuando se trate de SRL o soc. por acciones.
Tratándose del nombramiento de liquidador de una SA, el art. 235 inciso 4) ordena que lo sea por asamblea extraordinaria, con
el quórum y mayoría que establece el art. 244 (adoptada con voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, sin
aplicarse pluralidad de votos).
Obligaciones. Responsabilidades.
El art. 108 dispone que las obligaciones y la responsabilidad de los liquidadores se rigen por las disposiciones establecidas
para los administradores, en todo cuanto no esté dispuesto en esta Sección.
Deberes y obligaciones:
a) tomar posesión de los bs., libros y papeles de la soc., además de su conservación;
b) practicar inventario y balance, informando sobre la marcha de la liquidación, por lo menos trimestralmente (esta regla
rige para todas las soc., salvo para las soc. por acciones y las SRL en cuyo caso el informe se efectuará a la
sindicatura o al consejo de vigilancia);
c) realizar balances anuales, los que deben ponerse a disposición de los socios a efectos de su aprobación (tratándose
de soc. con sindicatura, dichos balances le deberán ser sometidos para su dictamen);
d) los liquidadores deberán actuar adicionando el nombre social las palabras “en liquidación”, su omisión les hará
ilimitada y solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados;
e) los liquidadores están obligados a actuar conforme a las instrucciones impartidas por los socios o a las resoluciones
asamblearias según sea el tipo societario, dicho incumplimiento los hace ilimitada y solidariamente responsables por
los daños y perjuicios ocasionados;
f) cuando los fondos sociales resulten insuficientes para hacer frente al pasivo, el liquidador está obligado a exigir de
los socios las contribuciones debidas de acuerdo con el tipo de soc. o del contrato constitutivo (tratándose de SRL o
soc. por acciones deberán exigir a los socios que no hayan integrado totalmente lo suscripto, efectúen las
aportaciones necesarias);
g) los liquidadores deben convocar las asambleas o reuniones de socios en la forma y períodos previstos por los
estatutos o la ley.
Facultades.
El art. 105 dispone que los liquidadores ejercen la representación de la soc.. Están facultados para celebrar todos los actos
necesarios para la realización del activo y cancelación del pasivo.
Los liquidadores pueden (y deben) realizar todos los actos necesarios para llevar a término el proceso liquidatorio, salvo que
existan instrucciones de los socios en cuyo caso deberán sujetarse a ellas.
Remoción.
El art. 102 último párrafo dispone que los liquidadores pueden ser removidos por las mismas mayorías requeridas para
designarlos. Cualquier socio, o el síndico en su caso, puede demandar la remoción judicial por justa causa.
En las SA la remoción de los liquidadores tiene que ser resuelta por asamblea extraordinaria a diferencia de la remoción del
director que corresponde a la asamblea ordinaria.
La remoción debe inscribirse en el RPC y tratándose de una SRL o soc. por acciones, publicarse por un día.
El art. 109 dispone que extinguido el pasivo social, los liquidadores confeccionarán el balance final y el proyecto de distribución:
reembolsarán las partes de capital y, salvo disposición en contrario del contrato, el excedente se distribuirá en proporción a la
participación de cada socio en las ganancias.
Distribución.
El art. 111 dispone que el balance final y el proyecto de distribución aprobados se agregarán al legajo de la soc. en el RPC, y
se procederá a la ejecución.
Cancelación de la inscripción.
El art. 112 dispone que terminada la liquidación se cancelará la inscripción del contrato social en el RPC.
UNIDAD XV
Orígenes.
Existe gral. consenso en considerar precursores inmediatos de la cooperación a los socialistas utópicos de la 1ra mitad del
siglo XIX. La 1ra cooperativa constituida en 1.844 por los tejedores en Inglaterra, elaboró ppios. aceptados como típicos de
estas entidades.
La cooperativa nace de las entrañas del pueblo, en pleno auge del liberalismo económico y como una reacción contra sus
efectos y abusos, con carácter marcadamente anticapitalista.
Las 1ras cooperativas en Argentina fueron fundadas por inmigrantes europeos, datando la 1ra (de consumo) en 1.844.
Estos son los orígenes de la cooperativa en su forma actual, pero el espíritu mutualista que inspira a la cooperación ha estado
presente desde muy antiguo en la historia de la humanidad, por eso se habla de “prehistoria de la cooperativa”.
Naturaleza jurídica.
a) Una parte de la doctrina considera que está dividida en 2 teorías: asociativa y societaria.
HALPERIN Y JANO consideran a la cooperativa como una sociedad, en la que sus miembros buscan la reducción de
sus gastos y la obtención de mayores beneficios.
OTROS AUTORES consideran que es una asociación y lo fundamentan en los siguientes caracteres:
• los beneficios se dispersan en forma recíproca entre los asociados;
• su finalidad no consiste en el lucro, sino que cumplen una función económica de solidaridad social;
• variabilidad del capital a causa del libre ingreso y salida de miembros;
• nace de un acto social y no de un contrato.
Caracteres.
El art. 2 dispone las cooperativas reúnen los siguientes caracteres:
1) tienen capital variable y duración ilimitada;
2) no ponen límite estatutario al nro. de asociados ni al capital;
3) conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el nro. de sus cuotas sociales y no otorgan ventaja ni privilegio
alguno a los iniciadores, fundadores y consejeros, ni preferencia a parte alguna del capital;
4) reconocen un interés limitado a las cuotas sociales, si el estatuto autoriza aplicar excedentes a alguna retribución al
capital;
5) cuentan con un nro. mínimo de diez asociados, salvo las excepciones que expresamente admitiera la autoridad de
aplicación y lo previsto para las cooperativas de grado superior;
6) distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales, de conformidad con las disposiciones de esta
ley, sin perjuicio de lo establecido por el art. 42 para las cooperativas o secciones de crédito;
7) no tienen como fin ppal. ni accesorio la propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidad, región o raza, ni
imponen condiciones de admisión vinculadas con ellas;
8) fomentan la educación cooperativa;
9) prevén la integración cooperativa;
10) prestan servicios a sus asociados y a no asociados en las condiciones que para este último caso establezca la
autoridad de aplicación y con sujeción a lo dispuesto en el último párrafo del art. 42;
11) limitan la responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas sociales suscriptas
12) establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales y el destino desinteresado del sobrante patrimonial en casos de
liquidación.
Son sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley.
Objeto y causa.
La causa es el fin que los contratantes pretenden lograr al celebrar el contrato plurilateral. La causa presenta la peculiaridad de
coincidir con el objeto social y consiste en la satisfacción de las necesidades del usuario, que son a su vez, en ppio., los
asociados.
El acto cooperativo.
El art. 4 dispone que son los realizados entre las cooperativas y sus asociados y por aquéllas entre sí en el cumplimiento del
objeto social y la consecución de los fines institucionales.
También lo son, respecto de las cooperativas, los actos jurídicos que con idéntica finalidad realicen con otras personas.
Denominación.
El art. 3 dispone que la denominación social debe incluir los términos "cooperativa" y "limitada" o sus abreviaturas.
No pueden adoptar denominaciones que induzcan a suponer un campo de operaciones distinto del previsto por el estatuto o la
existencia de un propósito contrario a la prohibición del art. 2 inciso 7) [no tienen como fin ppal. ni accesorio la propaganda de
ideas políticas, religiosas, de nacionalidad, región o raza, ni imponen condiciones de admisión vinculadas con ellas].
2) Constitución.
El art. 7 dispone que se constituyen por acto único y por instrumento público o privado, labrándose acta que debe ser suscripta
por todos los fundadores.
Constitución regular.
El art. 10 dispone que se consideran regularmente constituidas, con la autorización para funcionar y la inscripción en el registro
de la autoridad de aplicación. No se requiere publicación alguna.
Período prefundacional.
La iniciativa de la constitución de las cooperativas es asumida generalmente por personas y éstas pueden actuar en conjunto o
individualmente a través de distintos órganos encargados de agruparlas. Ésta hasta la asamblea, constituye una variada
cantidad de reuniones, entrevistas personales, circulares, etc., con el objeto de obtener la mayor cantidad posible de
concurrentes para asegurar su éxito.
Asamblea constitutiva.
El art. 7 dispone que la asamblea constitutiva debe pronunciarse sobre:
1) informe de los iniciadores;
2) proyecto de estatuto;
3) suscripción e integración de cuotas sociales;
4) designación de consejeros y síndico.
Todo ello debe constar en un solo cuerpo de acta, en el que se consignará igualmente nombre y apellido, domicilio, estado civil
y DNI de los fundadores.
NOTA:
La asamblea adopta sus decisiones por mayoría. En el acto constitutivo deberá haber unanimidad de sus
fundadores que firmarán y suscribirán las cuotas.
Requisitos de fondo y forma.
Requisitos de fondo.
1) Nro. mínimo de asociados.
En las cooperativas de 1er grado: 10 asociados; en las cooperativas de 2do grado: 7 asociados.
El nro. de asociados debe cubrirse a tiempo de la constitución y mantenerse a lo largo de la existencia, siendo su
reducción causal de disolución si supera el lapso de 6 meses.
3) Consentimiento.
La cooperativa nace con el acuerdo voluntario de los asociados fundadores, o sea, su consentimiento otorgado con
discernimiento, intención y libertad.
Requisitos de forma.
Se constituyen por acto único y por instrumento público o privado, labrándose acta que debe ser suscripta por todos los
fundadores.
1) Instrumento constitutivo: se instrumenta en un acto que consta en un solo cuerpo suscripto por todos los fundadores,
que puede otorgarse por instrumento público o privado.
2) Autorización para funcionar e inscripción: se consideran regularmente constituidas cuando el INACYM las autoriza para
funcionar y las inscribe en su registro.
Capital proporcional.
El art. 27 dispone que el estatuto puede establecer un procedimiento para la formación e incremento del capital en proporción
con el uso real o potencial de los servicios sociales.
Caracteres.
a) Variabilidad: como consecuencia del ppio. de “puertas abiertas” y de la posibilidad de ingreso de asociados, el capital
de las cooperativas es variable.
b) Ilimitación: el capital social carece de límite mínimo y máximo impuesto por la ley y tampoco puede fijarlo el estatuto.
Es uno sólo aunque tenga varias sucursales o diversas secciones.
c) Intangibilidad: supone que se trate de mantener su integridad o, según otros autores, su inviolabilidad.
d) División en cuotas: está constituido por “cuotas indivisibles y de igual valor”, fijado en el estatuto y expresado en
moneda argentina, representado en títulos que la ley denomina indistintamente acciones o certificados.
Cuotas sociales.
Las cuotas sociales deben constar en acciones representativas de una o más, que revisten el carácter de nominativas.
Pueden transferirse sólo entre asociados y con acuerdo del consejo de administración en las condiciones que determine el
estatuto.
Títulos representativos.
Las cuotas sociales deben constar en acciones representativas de uno o más que revisten el carácter de nominativas. Es
tradicional llamarlas certificados. No son títulos valores como los que representan las acciones de la SA, porque son
consideradas como meros documentos probatorios, cuya posesión no engendra derecho alguno.
No se exige su presentación para tener acceso a las asambleas, perciben un dividendo limitado, etc..
Las cooperativas suelen manejarse en base a constancia de un registro de asociados, y éstas cuentan como único
comprobante, con el recibo correspondiente a la integración de las cuotas. El certificado puede representar una o varias
acciones.
Suscripción.
Es el acto por el cual el asociado se obliga a integrar un aporte a la cooperativa, cuantificando en un nro. determinado de
cuotas sociales, que la cooperativa acepta, reconociéndole la titularidad de esas cuotas al suscriptor.
El contrato de suscripción se formaliza por los fundadores en el acto constitutivo, en cuya oportunidad queda instrumentada en
la pertinente acta.
Integración.
El art. 25 establece que las cuotas sociales deben integrarse al ser suscriptas, como mínimo en un 5% y completarse la
integración dentro del plazo de 5 años de la suscripción.
Los bs. en especie deben integrarse totalmente en el momento de la suscripción. Sólo pueden aportarse bs. determinados y
susceptibles de ejecución forzada.
El asociado que no integre las cuotas sociales suscriptas en las condiciones previstas por el estatuto incurre en mora por el
mero vencimiento del plazo y debe resarcir los daños e intereses. La mora comporta la suspensión de los derechos sociales.
El estatuto puede establecer que se producirá la caducidad de los derechos. En este caso la sanción surtirá sus efectos previa
intimación a integrar en un plazo no menor de 15 días bajo apercibimiento de pérdida de las sumas abonadas. Sin perjuicio de
ello, la cooperativa puede optar por el cumplimiento del contrato de suscripción.
Responsabilidad.
Los fundadores y los consejeros responden en forma solidaria e ilimitada por el mayor valor atribuido a los bs., hasta la
aprobación por la asamblea.
Condiciones de admisión.
El art. 17 dispone que pueden ser asociados las personas físicas mayores de 18 años, los menores de edad por medio de sus
representantes legales y los demás sujetos de derecho, inclusive las soc. por acciones, siempre que reúnan los requisitos
establecidos por el estatuto.
Dentro de tales supuestos el ingreso es libre, pero podrá ser supeditado a las condiciones derivadas del objeto social.
Derecho de ingreso.
El art. 18 dispone que cuando el estatuto establezca un derecho de ingreso no puede elevárselo a título de compensación por
las reservas sociales. Su importe no puede exceder el valor de una cuota social.
Derecho de información.
El art. 21 dispone que los asociados tienen libre acceso a las constancias del registro de asociados. La información sobre las
constancias de los demás libros debe ser solicitada al síndico.
Extinción.
Muerte.
Deben reembolsarse las cuotas sociales a los herederos. Si desean ingresar a la cooperativa (los herederos) deben efectuar
los trámites y ser aceptados por el órgano competente (consejo de administración).
Retiro.
El art. 22 dispone que los asociados pueden retirarse voluntariamente en la época establecida en el estatuto, o en su defecto,
al finalizar el ejercicio social dando aviso con 30 días de anticipación.
El art. 31 dispone que el estatuto puede limitar el reembolso anual de las cuotas sociales a un monto no menor del 5% del
capital integrado conforme al último balance aprobado. Los casos que no pueden ser atendidos con dicho porcentaje, lo serán
en los ejercicios siguientes por orden de antigüedad.
Receso.
Requiere la existencia de una causa legal. Pueden ejercerlo los que votaron en contra dentro del 5to día y, lo ausentes dentro
de los 30 días de la asamblea. Se debe rembolsar la totalidad de las cuotas dentro de los 90 días (no rige la limitación
autorizada por el art. 31).
Solamente se produce por cambio institucional en el objeto social.
Exclusión.
El art. 23 establece que la exclusión puede ser apelada ante la asamblea en todos los casos.
El estatuto debe establecer los efectos del recurso.
Puede excluirse al asociado con justa causa. Habrá justa causa cuando:
• realice cualquier acto que perjudicare moral y materialmente a la cooperativa;
• incurra en grave incumplimiento de sus obligaciones;
• incapacidad, inhabilitación;
• declaración en quiebra o concurso civil;
• incumplimiento del estatuto o reglamento social.
El derecho de exclusión se extingue si no es ejercido en el término de 90 días. El caso de exclusión debe estar previsto en el
estatuto, en caso de silencio se aplicarán las causas enunciadas.
NOTA:
Irrepartibilidad de las reservas.
El art. 36 dispone que en caso de retiro, exclusión o disolución, los asociados sólo tienen derecho a que
se les reembolse el valor nominal de sus cuotas sociales integradas, deducidas las pérdidas que
proporcionalmente les correspondiera soportar.
Derechos patrimoniales.
Son inherentes a la participación asociativa.
a) Dividendo limitado:
Tiene un carácter accidental y limitado, 1ro porque el dividendo no existe sino se prevé expresamente en el estatuto y;
2do porque su tasa no puede exceder en un punto al interés del Banco Nación, en su tasa de descuento.
El derecho al dividendo no nace ni se determina en tanto la asamblea no disponga su distribución y fije su moneda.
b) Reembolso de las cuotas sociales:
Se da en el caso de disolución de la cooperativa o extinción del vínculo asociativo.
Lo único reembolsable a los asociados es el valor nominal de las cuotas sociales integradas, previa deducción, en su
caso, de los quebrantos que tuviera que soportar.
c) Retiro:
El art. 22 dispone que los asociados pueden retirarse voluntariamente en la época establecida en el estatuto, o en su
defecto, al finalizar el ejercicio social dando aviso con 30 días de anticipación.
d) Receso:
Requiere la existencia de una causa legal. Pueden ejercerlo los que votaron en contra dentro del 5to día y, lo ausentes
dentro de los 30 días de la asamblea. Solamente se produce por cambio institucional en el objeto social.
Derechos parapolíticos.
a) Voto:
Da la posibilidad de intervenir en el gobierno de la cooperativa, concurriendo a la formación de la voluntad social
mediante su emisión en la asamblea.
Características:
# a cada socio le corresponde un voto solamente.
# no pueden excluirse a los asociados del voto.
b) Elegibilidad:
Posibilidad de integrar los órganos de administración y fiscalización de la cooperativa.
c) Información:
El asociado está informado a través de la asamblea ordinaria, considerando el balance y la memoria que el consejo de
administración somete a la misma, y durante el ejercicio a través del libre acceso al registro de los asociados y
pidiendo al síndico información sobre la constancia de los mismos libros.
d) Petición:
Derecho de proponer al consejo de administración y a la asamblea ordinaria, iniciativas que crean ser de interés social.
e) Impugnación:
Derecho de poder impugnar las decisiones de los órganos de la cooperativa que lesionan sus intereses legítimos.
f) Petición judicial:
Derecho de solicitar al juez competente el nombramiento del liquidador o de uno nuevo que reemplace al existente.
UNIDAD XVI
Consejo de administración.
El art. 68 dispone que el consejo de administración tiene a su cargo la dirección de las operaciones sociales, dentro de los
límites que fije el estatuto, con aplicación supletoria de las normas del mandato.
Sus características son:
a) es un órgano pluripersonal y colegiado, con no menos de 3 socios;
b) es un órgano necesario, ya que el estatuto no puede prescindir de él;
c) es un órgano permanente, porque la atención de la administración no admite discontinuidad;
d) sus integrantes deben ser asociados.
Composición.
Está compuesto por 6 consejeros titulares y 3 suplentes. Los 6 titulares son: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y
dos vocales.
Los consejeros deben ser asociados y no menos de tres, deben prestar las garantías que exija el estatuto, no deben tener
deudas vencidas con la soc..
Duración.
La duración del cargo de consejero no puede exceder de tres ejercicios. Los consejeros son reelegibles, salvo prohibición
expresa del estatuto.
Los integrantes del 1er consejo de administración son designados en la asamblea constitutiva. Después de su nombramiento,
compete a la asamblea, que normalmente será ordinaria, pero podrá ser, en supuestos excepcionales, extraordinaria.
En caso de silencio del estatuto, su duración será el máximo legal. Deberá permanecer en el cargo hasta ser reemplazado.
El estatuto puede prever que la renovación de los miembros del consejo de administración se efectúe fraccionadamente cada
año.
Designación.
El art. 63 dispone que el consejo de administración es elegido por la asamblea con la periodicidad, forma y nro. previstos en el
estatuto.
Cesación.
Renuncia.
El art. 66 dispone que la renuncia debe ser presentada al consejo de administración y éste podrá aceptarla siempre que no
afectara su regular funcionamiento. En caso contrario, el renunciante deberá continuar en funciones hasta tanto la asamblea se
pronuncie.
Remoción.
La designación de los consejeros es revocable en cualquier tiempo por la asamblea sin necesidad de la existencia de justa
causa para la remoción.
Además procede la remoción por vía judicial, cuya acción compete a cualquier asociado, consejero o síndico, cuando mediare
incompatibilidad sobreviniente, y la asamblea al efecto, la hubiere denegado.
Otras causales.
# Muerte.
# Incompatibilidad o prohibición sobreviniente.
# Remoción judicial provisional.
# Intervención judicial.
Incompatibilidades.
El art. 64 dispone que no pueden ser consejeros:
1) los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta, hasta 10 años después de su rehabilitación; los fallidos por quiebra
casual o los concursados, hasta 5 años después de su rehabilitación; los directores o administradores de soc. cuya
conducta se calificare de culpable o fraudulenta, hasta 10 años después de su rehabilitación;
2) los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos; los condenados por hurto, robo,
defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos, delitos contra la fe pública; los condenados por delitos
cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de soc.. En todos los casos hasta 10 años después de
cumplida la condena;
3) las personas que perciban sueldo, honorarios o comisiones de la cooperativa, excepto en las de producción o trabajo y
salvo lo previsto en el art. 67 (remuneración y reembolso de gastos).
Prohibiciones.
El art. 75 dispone que el consejero puede hacer uso de los servicios sociales en igualdad de condiciones con los demás
asociados.
Interés contrario.
Cuando en una operación determinada tuviera un interés contrario al de la cooperativa deberá hacerlo saber al consejo de
administración y al síndico y abstenerse de intervenir en la deliberación y la votación.
Actividades en competencia.
No puede efectuar operaciones por cuenta propia o de 3ros en competencia con la cooperativa.
Reglas de funcionamiento.
El art. 69 establece que el estatuto debe establecer las reglas de funcionamiento del consejo de administración.
Quórum.
El quórum será de más de la ½ de los consejeros, por lo menos.
Actas.
Las actas deben ser firmadas por el presidente y un consejero.
Reuniones. Convocatoria.
El art. 70 dispone que debe reunirse por lo menos una vez al mes y cuando lo requiera cualquiera de sus miembros. La
convocatoria se hará en este último caso por el presidente para reunirse dentro del 6to día de recibido el pedido. En su defecto
podrá convocarlo cualquiera de los consejeros.
El consejo de administración actúa como órgano colegiado; delibera y decide por mayoría absoluta del quórum presente, sin
privilegio en el voto.
Remuneración.
El art. 67 dispone que por resolución de la asamblea puede ser retribuido el trabajo personal realizado por los consejeros en el
cumplimiento de la actividad institucional.
Los gastos efectuados en el ejercicio del cargo serán reembolsados.
La cuantía de la retribución deberá guardar relación con las condiciones particulares de la cooperativa.
Atribuciones.
Sus atribuciones son las explícitamente asignadas por el estatuto y las indicadas para la realización del objeto social. A este
efecto se consideran facultades implícitas las que la ley o el estatuto no reservaran expresamente a la asamblea.
Responsabilidades.
Se rige por las responsabilidades de los directores de las SA.
Los consejeros responden ilimitada y solidariamente hacia la soc. y los 3ros, por el mal desempeño de su cargo, así como por
la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa
grave.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsabilidad se hará atendiendo a la actuación
individual cuando se hubieren asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el
reglamento o decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y la designación de las personas que han de desempeñar las
funciones deben ser inscriptas el RPC.
Presidente.
El art. 73 dispone que la representación corresponde al presidente del consejo de administración. El estatuto puede, no
obstante, autorizar la actuación de uno o más consejeros. En ambos supuestos obligan a la cooperativa por todos los actos
que no sean notoriamente extraños al objeto social. Este régimen se aplica aun en infracción de la representación plural, si se
tratara de obligaciones contraídas mediante títulos, valores, por contratos entre ausentes, de adhesión o concluidos mediante
formularios, salvo cuando el 3ro tuviera conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación
plural.
Esta consecuencia legal respecto de los 3ros no afecta la validez interna de las restricciones estatutarias y la responsabilidad
por su infracción.
Comité ejecutivo.
El art. 71 dispone que el estatuto o el reglamento pueden instituir un comité ejecutivo o mesa directiva, integrados por
consejeros, para asegurar la continuidad de la gestión ordinaria. Esta institución no modifica las obligaciones y
responsabilidades de los consejeros.
La competencia del comité no es propia, sino delegada, por lo cual el consejo de administración podrá dejar sin efecto sus
decisiones.
Gerente.
El art. 72 dispone que el consejo de administración puede designar gerentes, a quienes puede encomendar las funciones
ejecutivas de la administración. Responden ante la cooperativa y los 3ros por el desempeño de su cargo en la misma extensión
y forma que los consejeros. Su designación no excluye la responsabilidad de aquellos.
El gerente no es un órgano social y no integra el consejo de administración. No representa a ésta sino hasta los términos de su
mandato. Sus funciones deben ser fijadas por el estatuto o el reglamento.
2) Asamblea de la Cooperativa.
El gobierno de la cooperativa se atribuye a un órgano específico denominado asamblea, que es la reunión de los asociados
congregados, según la forma y los requisitos legales y estatutarios, para expresar la voluntad social, en los asuntos sometidos
a su consideración.
La asistencia a la asamblea no es solo un derecho, sino un deber ya que su no presencia o la omisión de votar puede
perjudicar a la asamblea (consejeros).
Los asociados carecen de derecho de asistir a las asambleas de delegados. Los asociados de existencia ideal concurren
mediante un representante legal. Tienen prohibida la asistencia a las asambleas los suspendidos por mora en la integración de
sus aportes o por sanción disciplinaria.
Caracteres.
• Es un órgano corporativo: los acuerdos de los asociados sirven como manifestación de voluntad.
• No es un órgano permanente: funciona cuando es convocada.
• Tiene autonomía limitada: sus acuerdos deben acordar con la ley y el estatuto.
• Es un órgano necesario: no puede prescindirse de él.
• Sus facultades son indelegables.
Clases.
Asambleas ordinarias.
La asamblea ordinaria debe realizarse dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio para considerar los
documentos mencionados en el art. 41 (balance gral., estado de resultados, cuadros anexos, memoria, informe del síndico,
etc.) y elegir consejeros y síndico, sin perjuicio de los demás asuntos incluidos en el orden del día.
Asambleas extraordinarias.
Las asambleas extraordinarias tendrán lugar toda vez que lo disponga el consejo de administración; el síndico, conforme a lo
previsto por el art. 79 inciso 2) [convocar, previo requerimiento al consejo de administración, a asamblea extraordinaria cuando
lo juzgue necesario; y a asamblea ordinaria cuando omitiera hacerlo dicho órgano una vez vencido el plazo de ley], o cuando lo
soliciten asociados cuyo nro. equivalga por lo menos al 10% del total, salvo que el estatuto exigiera un porcentaje menor. Se
realizarán dentro del plazo previsto por el estatuto.
El consejo de administración puede denegar el pedido incorporado los asuntos que lo motivan al orden del día de la asamblea
ordinaria, cuando ésta se realice dentro de los 90 días de la fecha de presentación de la solicitud.
Convocatoria.
Es la citación de los asociados, o en su caso, a los delegados para la celebración de la asamblea.
Convocar a asamblea ordinaria compete a:
a) el consejo de administración con 15 días de anticipación, en la forma prevista en el estatuto. Incluirá el orden del día;
b) el síndico si el consejo no lo hubiere hecho en el plazo legal.
Convocara a asamblea extraordinaria compete a:
a) el consejo de administración por propia iniciativa o a pedido de asociados cuyo nro. equivalga al 10% del total;
b) el síndico, previo requerimiento al consejo de administración.
El art. 48 dispone que deben ser convocadas con 15 días de anticipación por lo menos, en la forma prevista por el estatuto. La
convocatoria incluirá el orden del día a considerar.
Comunicación.
Con la misma anticipación deben ser comunicadas a la autoridad de aplicación y al órgano local competente.
Lugar de reunión.
Deben reunirse en la sede o en lugar que corresponda a la jurisdicción del domicilio social.
Además se pueden tomar resoluciones sobre temas no incluidos en el orden del día en los siguientes casos:
1) cuando estén presentes la totalidad de los asociados y se decida en forma unánime;
2) remoción de consejeros y síndicos, en los casos que la decisión sea consecuencia directa del tema tratado;
3) asuntos que surjan como consecuencia directa de los temas incluidos en el orden del día.
Quórum.
El art. 49 dispone que se realizan válidamente, sea cual fuere el nro. de asistentes, una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.
Representación.
Esta es posible salvo que el estatuto lo prohiba expresamente. Está sujeta a tres limitaciones:
1) el mandatario debe ser asociado;
2) no pueden asumir esta calidad los consejeros, síndicos, gerentes, auditores;
3) nadie puede representar a más de dos asociados.
Asamblea de delegados.
Cuando el nro. de asociados pase de 5.000, la asamblea será constituida por delegados elegidos en asambleas electorales de
distrito en las condiciones que determinen el estatuto y el reglamento. Puede establecerse la división de los distritos en
secciones a fin de facilitar el ejercicio de los derechos electorales a los asociados.
El funcionamiento de ésta asamblea no es distinto de cualquier asamblea directa, ordinaria o extraordinaria, cuyas reglas le son
aplicables; la única diferencia es que en lugar de participar directamente los asociados, lo hacen exclusivamente los delegados.
El cargo se considerará vigente hasta la siguiente asamblea ordinaria, salvo que el estatuto lo limite a un tiempo menor.
Asamblea de distrito.
Las asambleas de distrito se realizarán al solo efecto de elegir delegados por simple mayoría de votos. El cargo se considerará
vigente hasta la siguiente asamblea ordinaria, salvo que el estatuto lo limite a menor tiempo.
La organización de las asambleas de distrito está referida sustancialmente al estatuto y al reglamento.
Ambas asambleas (de delegados y de distrito) deben ser aprobadas por el INACYM y deben ser inscriptas en el registro de
éste.
Cómputo de valor.
Restricciones al derecho de voto.
• Los consejeros, síndicos, gerentes y auditores tienen voz en las asambleas, pero no pueden votar sobre la memoria, el
balance y demás asuntos relacionados con su gestión ni acerca de las resoluciones referentes a su responsabilidad.
Tampoco podrán representar a otros asociados.
• El asociado que en una operación tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la cooperativa.
• Asociados suspendidos en el ejercicio de sus derechos por sanción disciplinaria firme o por efecto de la mora en la
integración del aporte.
• Asociados que no reúnen los requisitos fijados por el estatuto.
Mayorías.
El art. 53 dispone que las resoluciones se adoptan por simple mayoría de los presentes en el momento de la votación, salvo las
previsiones de la ley o el estatuto para decisiones que requieran mayor nro..
Casos especiales.
Es necesaria la mayoría de los 2/3 de los asociados presentes en el momento de la votación para resolver el cambio del objeto
social, la fusión o incorporación y la disolución.
Actas.
El art. 55 dispone que la asamblea debe designar a dos de sus miembros para aprobar y firmar el acta respectiva
conjuntamente con las autoridades indicadas por el estatuto. Cualquier asociado puede solicitar, a su costa, copia del acta.
Debe remitirse copia del acta a la autoridad de aplicación y al órgano local competente dentro del plazo y con la documentación
prevista en el 2do párrafo del art. 41 (documentación: balance gral., estado de resultados, etc.; plazo: dentro de los 30 días).
Las deliberaciones de la asamblea deben asentarse en un libro de actas especialmente llevado al efecto, con las formalidades
legales. En el caso de que la asamblea hubiere pasado una o varias veces a 4to intermedio, deberá labrarse un acta por cada
reunión.
Debe ser confeccionada y firmada dentro de los 5 días después de la asamblea. Debe contener hora, fecha, lugar, datos de
asistentes, orden del día, debates, razones y resultado de la votación.
La existencia del acta es esencial para la validez de las decisiones adoptadas.
Cuarto intermedio.
El art. 57 establece que una vez constituida la asamblea debe considerar todos los asuntos incluidos en el orden del día, sin
perjuicio de pasar a 4to intermedio una o más veces dentro de un plazo total de 30 días, especificando en cada caso día, hora
y lugar de reanudación. Dicho plazo puede ser ampliado por la autoridad de aplicación cuando las circunstancias lo aconsejen.
Se confeccionará acta de cada reunión.
Competencia.
El art. 58 dispone que es de competencia exclusiva de la asamblea, siempre que el asunto figure en el orden del día, la
consideración de:
1) memoria, balance gral., estado de resultados y demás cuadros anexos;
2) informes del síndico y del auditor;
3) distribución de excedentes;
4) fusión o incorporación;
5) disolución;
6) cambio del objeto social;
7) participación de personas jurídicas de carácter público, entes descentralizados y empresas del Estado;
8) asociación con personas de otro carácter jurídico.
Comisión fiscalizadora.
Si hay más de un síndico, deben ser en nro. impar y tener igual cantidad de miembros suplentes y se denominará “comisión
fiscalizadora”.
El estatuto debe reglar su constitución y funcionamiento. Llevará un libro de actas. Son designados por la asamblea ordinaria
de acuerdo con lo establecido por el art. 47.
Designación.
Esta compete a la asamblea. El 1er síndico será nombrado por la asamblea constitutiva. El sistema y forma de elección serán
fijados por el estatuto, en su defecto, se aplicará la simple mayoría de votos de los asociados presentes. Se puede aplicar el
sistema de voto acumulativo.
Requisitos.
Para ser síndico se requiere:
a) condición de asociado;
b) no se requiere calidad profesional (abogado o contador);
c) no se requiere tener domicilio real en el país.
Duración en el cargo.
La duración del cargo de consejero no puede exceder de tres ejercicios. Son reelegibles si lo autoriza el estatuto.
Inhabilidades e incompatibilidades.
El art. 77 dispone que no pueden ser síndicos:
1) quienes se hallen inhabilitados para ser consejeros conforme el art. 64;
2) los cónyuges y los parientes de los consejeros y gerentes por consanguinidad o afinidad hasta el 2do grado inclusive.
Atribuciones.
El art. 79 dispone que son atribuciones del síndico, sin perjuicio de las que conforme a sus funciones le confieren la ley y el
estatuto:
1) fiscalizar la administración, a cuyo efecto examinará los libros y documentos siempre que lo juzgue conveniente;
2) convocar, previo requerimiento al consejo de administración, a asamblea extraordinaria cuando lo juzgue necesario; y a
asamblea ordinaria cuando omitiera hacerlo dicho órgano una vez vencido el plazo de ley;
3) verificar periódicamente el estado de caja y la existencia de títulos y valores de todo especie;
4) asistir con voz a las reuniones del consejo de administración;
5) verificar y facilitar el ejercicio de los derechos de los asociados;
6) informar por escrito sobre todos los documentos presentados por el consejo de administración a la asamblea ordinaria;
7) hacer incluir en el orden del día de la asamblea los puntos que considere procedentes;
8) designar consejeros en los casos previstos en el último párrafo del art. 65 (silencio del estatuto o vacancia);
9) vigilar las operaciones de liquidación;
10) en gral., velar por que el consejo de administración cumpla la ley, el estatuto, el reglamento y las resoluciones
asamblearias.
El síndico debe ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la administración social. La función de
fiscalización se limita al derecho de observación cuando las decisiones significaran, según su concepto, infracción de la ley el
estatuto o el reglamento.
Para que la impugnación sea procedente debe, en cada caso, especificar concretamente las disposiciones que considere
transgredidas.
Responsabilidad.
El art. 80 dispone que el síndico responde por el incumplimiento de las obligaciones que le imponen la ley y el estatuto.
Tiene el deber de documentar sus observaciones o requerimientos y, agotada la gestión interna, informar de los hechos a la
autoridad de aplicación, y al órgano local competente. La constancia de su informe cubre la responsabilidad de fiscalización.
Las responsabilidades en sus atribuciones pueden surgir de:
# falta de ejercicio o ejercicio insuficiente de sus funciones de fiscalización.
# falta de observación de los actos detectados por su contralor.
# falta de información al INCYM y al organismo competente.
Remuneración.
Se rige por las disposiciones aplicadas a los consejeros. El art. 67 dispone que por resolución de la asamblea puede ser
retribuido el trabajo personal realizado por los síndicos en el cumplimiento de la actividad institucional. Los gastos efectuados
en el ejercicio del cargo serán reembolsados.
Remoción.
El síndico puede ser removido de su cargo en cualquier tiempo por decisión de la asamblea.
Auditoria.
El art. 81 establece que las cooperativas deben contar desde su constitución y hasta que finalice su liquidación con un servicio
de auditoria externa a cargo de contador público nacional inscripto en la matrícula respectiva.
El servicio de auditoria puede ser prestado por cooperativa de grado superior o entidad especialmente constituida a este fin.
Cuando la cooperativa lo solicite y su condición económica lo justifique, la auditoria será realizada por el órgano local
competente. En este caso el servicio será gratuito y la cooperativa estará exenta de responsabilidad si no fuera prestado.
La auditoria puede ser desempeñada por el síndico cuando éste tuviera la calidad profesional indicada.
Los informes de auditoria se confeccionarán de acuerdo con la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación, serán por
lo menos trimestrales y se asentarán en el libro especial de informes de auditoria.
Autoridad de aplicación.
El art. 105 dispone que el INACYM es la autoridad de aplicación del régimen legal de las cooperativas y tiene por fin principal
concurrir a su promoción y desarrollo.
Funcionará como organismo descentralizado del Ministerio de Bienestar Social, con ámbito de actuación nacional.
Es órgano local competente en la Capital Federal y demás lugares de jurisdicción nacional.
Funciones.
El art. 106 dispone que el INACYM ejerce las siguientes funciones:
a) autorizar a funcionar a las cooperativas en todo el territorio de la Nación, llevando el registro correspondiente;
b) ejercer con el mismo alcance la fiscalización pública, por sí o a través de convenio con el órgano local competente
conforme con el art. 99;
c) asistir y asesorar técnicamente a las cooperativas y a las instituciones públicas y privadas en gral.;
d) apoyar económica y financieramente a las cooperativas y a las instituciones culturales que realicen actividades afines;
e) gestionar ante los organismos públicos la adopción de medidas y la formulación de planes y programas que sirvan a
los fines de esta ley;
f) promover el perfeccionamiento de la legislación sobre cooperativas;
g) realizar estudios e investigaciones de carácter jurídico, económico, social, organizativo y contable sobre la materia de
su competencia;
h) dictar reglamentos sobre la materia de su competencia y proponer al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Bienestar Social, la sanción de éstos;
i) establecer un servicio estadístico y financiero a los sectores menos desarrollados del movimiento cooperativo.
Funciones.
a) Ejercicio de la fiscalización pública, por delegación del INACYM.
b) Recepción de documentación y recursos que deben ser presentados al INACYM.
c) Recepción de testimonios de la documentación presentada por la cooperativa al INACYM para gestionar la autorización
para funcionar.
d) Tomar conocimiento del funcionamiento de sucursales de cooperativas domiciliadas en otra jurisdicción.
e) Autorizar especialmente el empleo de medios diferentes a los prescriptos por la ley.
f) Rubricar los libros de contabilidad en las cooperativas.
g) Recibir copias del balance gral. y demás estados contables y gastos de asamblea.
h) Recibir comunicación de las convocatorias de asamblea.
i) Impugnar judicialmente de nulidad las resoluciones de la asamblea que sean violatorias de la ley, el estatuto o el
reglamento.
j) Recibir informe de los síndicos de las cooperativas acerca de sus observaciones.
k) Autorizar expresamente el reemplazo de la firma autógrafa del presidente, del consejo y el síndico, en los títulos
representativos de las cuotas sociales, por impresión que garantice su autenticidad.
l) Aprobación del revalúo de activos dispuestos por la cooperativa.
Atribuciones.
El art. 100 dispone que son facultades inherentes a la fiscalización pública:
1) requerir la documentación que se estime necesaria;
2) realizar investigaciones e inspecciones en las cooperativas;
3) asistir a las asambleas;
4) convocar a asamblea cuando lo soliciten asociados cuyo nro. equivalga por lo menos al 10% del total;
5) convocar de oficio a asambleas cuando se constatarán irregularidades graves;
6) impedir el uso indebido de la denominación "cooperativa";
7) formular denuncias;
8) hacer cumplir sus decisiones, a cuyo efecto se pondrá:
a. requerir el auxilio de la fuerza pública;
b. solicitar el allanamiento de domicilios y la clausura de locales;
c. pedir el secuestro de libros y documentación social;
9) declarar irregulares e ineficaces, a los efectos administrativos, los actos a ella sometidos cuando sean contrarios a la
ley, el estatuto o el reglamento;
10) solicitar al juez competente:
a. la suspensión de las resoluciones de los órganos sociales cuando fueran contrarias a la ley, el estatuto o el
reglamento;
b. la intervención de la cooperativa cuando sus órganos realicen actos o incurran en omisiones que importen un
riesgo grave para su existencia;
11) vigilar las operaciones de liquidación;
12) coordinar su labor con los organismos competentes;
13) velar por el estricto cumplimiento de las leyes.
Potestad sancionatoria.
El art. 101 establece que en caso de infracción a la presente ley y su reglamentación, las cooperativas se harán pasibles de las
siguientes sanciones:
• llamado de atención;
• apercibimiento;
• multas, las cuales en el caso de reincidencia, podrán alcanzar hasta el triple del importe máximo (se considera reincidente
quien dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la infracción haya sido sancionado por otra infracción);
• retiro de autorización para funcionar.
Fiscalizaciones especiales.
La fiscalización prevista en la Ley 20.337 es sin perjuicio de las que establezcan regímenes específicos para determinadas
actividades.
# Por autoridad concedente: concesión de servicios públicos o autorización exclusiva.
# Por el estado asociado: en cooperativas mixtas.
# Por el BCRA: cooperativas que actúan como bancos comerciales o cajas de créditos.
# Por la Superintendencia de Seguros de la Nación: cooperativas aseguradoras.
# Por la Superintendencia de Ahorro y Seguro: cooperativas que recogen ahorros.
UNIDAD XVII
Otros requisitos.
# Los libros considerados indispensables deben estar encuadernados y foliados.
# los libros deben ser rubricados, poniéndose en ellos una nota datada y firmada de su destino, de la denominación de la
cooperativa ala que pertenezcan y del nro. de hojas que contengan.
# No se pueden hacer interlineaciones, raspaduras ni enmiendas.
Otros libros.
El art. 38 dispone que deben llevar, además de los libros prescriptos por el art. 44 del Cód. de Comercio (libro diario; inventario
y balances), los siguientes:
a) registro de asociados;
b) actas de asambleas;
c) actas de reuniones del consejo de administración;
d) informes de auditoria.
Exhibición.
La exhibición gral. de los libros de los comerciantes sólo puede decretarse a instancias de parte de los juicios de sucesión,
comunión o soc., administración o gestión mercantil por cuenta ajena y en caso de liquidación o quiebra.
Fuera de los casos especificados anteriormente, sólo podrá proveerse a instancia de parte o de oficio la exhibición de los libros
de los comerciantes, contra la voluntad de éstos, en cuanto tenga relación con el punto o cuestión que se trata. En tal caso el
reconocimiento de los libros exhibidos se verificará a presencia del dueño de éstos, o de la persona que lo represente, y se
contraerá exclusivamente a los arts. que tengan relación con la cuestión que se ventila.
Si los libros se hallasen fuera de la residencia del tribunal que decretó la exhibición, se verificará ésta en el lugar donde existan
dichos libros, sin exigirse en ningún caso su traslación al lugar del juicio.
Cuando un comerciante haya llevado libros auxiliares, puede ser compelido a su exhibición en la misma forma y en los casos
prescriptos precedentemente.
Estados contables.
Balance.
El art. 39 dispone que anualmente se confeccionará inventario, balance gral., estado de resultados y demás cuadros anexos,
cuya presentación debe ajustarse a la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación, sin perjuicio de los regímenes
específicos establecidos para determinadas actividades.
Características.
Unilateralidad: comprende al patrimonio entero de la entidad, con prescindencia de la existencia de sucursales.
Continuidad: todo ejercicio financiero está ligado al ejercicio precedente.
Periodicidad: debe cerrarse al finalizar el período administrativo establecido en el estatuto, quedando todas las valoraciones
referidas a ese momento.
Estado de resultados.
Es un complemento del balance que indica detalladamente la composición de los quebrantos y excedentes del ejercicio.
Cuadros anexos.
Son los que contienen información complementaria de lo contenido en el balance y estado de resultados. Puede consistir en:
# cuadros contables en sentido estricto,
# notas explicativas.
Memoria.
El art. 40 dispone que la memoria anual del consejo de administración debe contener una descripción del estado de la
cooperativa con mención de las diferentes secciones en que opera, actividad registrada y los proyectos en curso de ejecución.
Está sometida a la aprobación de la asamblea ordinaria y hará especial referencia a:
a) los gastos e ingresos cuando no estuvieran discriminados en estado de resultados u otros cuadros anexos;
b) la relación económico social con la cooperativa de grado superior a que estuviera asociada, con mención del
porcentaje de operaciones en su caso;
c) las sumas invertidas en educación y capacitación cooperativas, con indicación de la labor desarrollada o mención de la
cooperativa de grado superior o institución especializada a la cual se remitieron los fondos respectivos para tales fines.
Exhibición.
Copias del balance gral., estado de resultados, cuadros anexos, juntamente con la memoria y acompañados por informes del
síndico y del auditor y demás documentos, deben ser puestos a disposición de los asociados y remitidos a la autoridad de
aplicación y al órgano local competente, con no menos de 15 días de anticipación a la realización de la asamblea que los
considerará.
Si fueran modificados, se remitirá copia a la autoridad de aplicación y al órgano competente dentro de los 30 días.
Aprobación e impugnación.
Aprobación.
Es un acto de eficiencia interna (carece de efectos en 3ros) por el cual se reconoce la situación patrimonial respecto de los
asociados. No vale como rendición de cuentas. La responsabilidad de los consejeros por los actos cuyos resultados aparecen
en el balance, se mantiene inalterada.
Impugnación.
Cuando el balance ha sido aprobado con fraude o error no es sincero y puede ser rectificado. Esta rectificación la pedirá el
consejo de administración tan pronto descubra la insinceridad del balance, para lo cual convoca a la asamblea de asociados.
También puede impugnarlo el asociado, incluso judicialmente. La prueba del vicio no producirá la anulación del balance, sino la
rectificación para ajustarlo a la realidad contable.
2) Excedente repartible.
Concepto.
El art. 42 dispone que se consideran excedentes repartibles sólo aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el
precio del servicio prestado a los asociados.
Distribución.
De los excedentes repartibles se destinará:
1) el 5% a reserva legal;
2) el 5% al fondo de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal;
3) el 5% al fondo de educación y capacitación cooperativas;
4) una suma indeterminada para pagar un interés a las cuotas sociales si lo autoriza el estatuto, el cual no puede exceder
en más de un punto al que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento;
5) el resto para su distribución entre los asociados en concepto de retorno.
Reservas.
En las cooperativas, las reservas se forman con el 5% de los excedentes de la prestación de los servicios a asociados y la
totalidad de los originados en la prestación de servicios a no asociados.
Retorno. Concepto.
El retorno es el derecho de los asociados a recibir una compensación por sus aportes.
Teóricamente el resultado del balance debería ser neutro, porque la cooperativa no persigue la obtención de un beneficio. Esto
no es así en la realidad ya que se cobra un plus sobre el costo probable para cubrirse. Si esto sucede, habrá un excedente,
que aparecerá en el balance como utilidades.
La aprobación de los EECC de un ejercicio hace nacer a favor de los asociados el derecho de retorno de los excedentes y, en
su caso, el dividendo limitado, que resulta de aquéllos. Los asociados pasan a ser acreedores por su importe como cualquier
3ro.
Una vez determinados los excedentes netos deben efectuarse las siguientes compensaciones:
• con los quebrantos que hubieren arrojado algunas secciones;
• con el importe en que se hubiesen disminuido las reservas para compensar quebrantos de ejercicios anteriores, hasta
reconstituirlas a su nivel anterior;
• con las partidas de ejercicios anteriores.
Distribución.
Según el art. 42 inciso 5), el retorno se distribuye de la siguiente manera:
1) en las cooperativas o secciones de consumo de bs. o servicios, en proporción al consumo hecho por cada asociado;
2) en las cooperativas de producción o trabajo, en proporción al trabajo efectivamente prestado por cada uno;
3) en las cooperativas o secciones de adquisición de elementos de trabajo, de transformación y de comercialización de
productos en estado natural o elaborados, en proporción al monto de las operaciones realizadas por cada asociado;
4) en las cooperativas o secciones de crédito, en proporción al capital aportado o a los servicios utilizados, según
establezca el estatuto;
5) en las demás cooperativas o secciones, en proporción a las operaciones realizadas o a los servicios utilizados por cada
asociado.
Dividendos limitados.
Tiene un carácter accidental y limitado. No existe si no se prevé expresamente en el estatuto; y su tasa no puede exceder en
más de un punto al que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento.
El derecho al dividendo no surge de la ley sino del estatuto y su alcance se desprenderá de la redacción de la cláusula
prevista.
Cooperativa de consumo.
Sus fines esenciales son:
• adquirir o producir por cuenta de la cooperativa, para ser distribuidos entre los asociados arts. de consumo, de uso personal
y arts. del hogar;
• eliminar la acción y el costo de la intermediación;
• realizar toda operación en beneficio de los asociados dentro del espíritu del ppio. de la cooperación y del estatuto;
• retorno: se distribuye en proporción al consumo hecho por cada asociado.
Cooperativa de trabajo.
• Agrupan trabajadores para el ejercicio en común de sus tareas productivas, oficios o profesiones, con el objeto de
proporcionar trabajo en forma estable y conveniente.
• Algunos consideran que no son asociados sino dependientes, regidos por las normas del derecho laboral.
• Tienen por objeto asumir por su cuenta propia, valiéndose del trabajo de sus miembros, las actividades inherentes a las que
la cooperativa se dedicará.
• Se exige por lo gral., ser una persona física mayor de 18 años, tener idoneidad para el desempeño de las tareas, siendo la
obligación ppal. de sus miembros prestar su trabajo personal en la tarea o especialidad que se le asigne y con arreglo a las
instrucciones que le fueron impartidas.
• Retorno: se distribuye en proporción al trabajo efectivamente prestado por cada uno de sus miembros.
Cooperativa de crédito.
Los fines básicos son:
• otorgar créditos a sus asociados con capital propio;
• prestar a sus asociados el servicio de pago y cobro de créditos por su cuenta;
• asesorar técnica y jurídicamente a sus asociados en cualquier gestión relacionada con el giro de sus actividades;
• promover la educación cooperativa;
• colaborar con los poderes públicos u obras de bien común, ayudando al desarrollo económico, zonal y el bienestar gral. de la
población;
• tipos de operaciones:
o con capital propio solamente;
o con bancos comerciales;
o con cajas de crédito.
Estas dos últimas deben ser fiscalizadas por el BCRA.
• retorno: se distribuye en proporción al capital aportado o servicios utilizados por sus asociados.
Cooperativa de productores.
Sus fines primordiales son:
• vender los productos de los asociados;
• facilitar la adquisición de buenos reproductores con miras al mejoramiento del ganado y aumento de su capacidad de
producción;
• adquirir y/o arrendar campos con destino a invernada o cría;
• crear establecimientos para la industrialización de los productos de sus asociados;
• adquirir por cuenta de la cooperativa para proveer a los asociados maquinarias, herramientas, etc.;
• procurar la exportación a países consumidores;
• fomentar el espíritu de ayuda mutua entre los asociados;
• retorno: será en proporción al monto de las operaciones realizadas por cada uno de los asociados.
Cooperativa de seguros.
El objeto es cubrir los riesgos o contingencias de sus asociados. Constituye una manifestación de reparo solidario, o sea, un
seguro organizado por los propios usuarios, sin ánimo de lucro y al solo efecto de cubrir sus necesidades. Están sujetas a una
doble fiscalización:
# de la Superintendencia de Seguros de la Nación, porque son entidades aseguradoras,
# al INACYM porque son cooperativas.
Características:
• la responsabilidad de los fundadores, consejeros, asociados, síndicos y gerentes es solidaria e ilimitada;
• la administración no puede delegarse a 3ros;
• pueden efectuarse reaseguros;
• no las alcanza ni la quiebra ni el concurso preventivo;
• operan a prima fija;
• no existe la adquisición de calidad de socio;
• tienen un capital aportado por los asociados;
• retorno: es en proporción a las primas consumidas durante el ejercicio.
Cooperativas de vivienda.
Tienen por objeto esencial:
• adquirir viviendas para entregarlas en uso o en propiedad a sus asociados;
• adquirir terrenos para sí o para sus asociados;
• ejecutar obras de conservación, ampliación o mejoramiento de las viviendas de sus asociados;
• solicitar créditos para la construcción de viviendas;
• adquirir materiales y elementos necesarios para la construcción;
• gestionar al orden público la realización de obras necesarias;
• proporcionar a los asociados viviendas para que ellos las ocupen
o atribuirlas en propiedad,
o retenerlas en su propiedad, dándolas en locación o uso,
• abaratan el costo de las mismas, al excluir las utilidades que le corresponderían a la empresa de construcción o a
inmobiliarias, posibilitando además, una financiación accesible;
• retorno: es en proporción a los servicios utilizados.
Cooperativas de provisión.
Sus fines son:
• adquirir o producir para distribuir entre los asociados todos los arts. o materiales necesarios para el desenvolvimiento propio
de ellos;
• construir, adquirir o arrendar oficinas, galpones, locales para uso de la cooperativa;
• asesorar técnica y jurídicamente a sus asociado en cualquier cuestión relacionada con el giro de sus actividades;
• fomentar el espíritu de solidaridad entre los asociados.
Fusión e incorporación.
El art. 83 dispone que pueden fusionarse o incorporarse cuando sus objetos sociales fuesen comunes o complementarios.
Fusión.
Cuando dos o más cooperativas se fusionan, se disuelven sin liquidarse y les será retirada la autorización para funcionar y
canceladas sus respectivas inscripciones. La nueva cooperativa se constituirá de acuerdo con las disposiciones de esta ley y
se hará cargo del patrimonio de las disueltas.
Incorporación.
En caso de incorporación, las incorporadas se disuelven sin liquidarse. El patrimonio de éstas se transfiere a la incorporante.
Hay incorporación cuando una cooperativa ya existente incorpora a otra u otras, que se disuelven sin liquidarse, pasando el
patrimonio y los asociados de estas últimas a formar parte de la 1ra, cuya existencia en cambio, no se ve afectada.
La fusión es el grado máximo de integración posible entre cooperativas, por defecto de la cual ellas pierden su individualidad y
pasan a formar un único ente nuevo.
El procedimiento sería el siguiente:
1) otorgamiento de un compromiso de fusión;
2) preparación por cada cooperativa de un balance a la fecha del acuerdo de fusión;
3) cumplimiento de la publicidad prescripta por la ley;
4) los acreedores tienen un plazo de 10 días para oponerse a la fusión;
5) vencido el plazo o resuelta la opción, debe otorgarse el acuerdo definitivo de fusión;
6) autorización para funcionar otorgada por el INACYM.
Escisión.
En cuanto a la escisión, la ley nada dice, por lo que se supone que no se opone a la admisibilidad de la escisión en la
cooperativa, supuesto que muy raramente se da en la práctica.
Operaciones en común.
Pueden convenir en realizar una o más operaciones en común, determinando cuál de ellas será la representante de la gestión
y asumirá la responsabilidad frente a 3ros.
5) Disolución y liquidación.
Causales.
El art. 86 dispone que la disolución procede por:
1) decisión de la Asamblea;
2) reducción del nro. de asociados por debajo del mínimo legal o del admitido por la autoridad de aplicación. La disolución
procederá siempre que la reducción se prolongue durante un lapso superior a 6 meses;
3) declaración en quiebra. La disolución quedará sin efecto si se celebrara avenimiento o concordato resolutorio;
4) fusión o incorporación en los términos del art. 83 (objetos sociales comunes o complementarios);
5) retiro de la autorización para funcionar, previsto por el art. 101 inciso 4);
6) cuando corresponda en virtud de otras disposiciones legales.
Formalidades.
El art. 89 dispone que debe comunicarse a la autoridad de aplicación y al órgano local competente el nombramiento de los
liquidadores dentro de los 15 días de haberse producido.
Liquidación.
Es un proceso que comprende diferentes gestiones u operaciones para poner fin a las operaciones pendientes, realizar los bs.
componentes del activo, cancelar el pasivo, rembolsar cuotas sociales y dar el remanente el destino desinteresado previsto por
la ley.
Debe ser privada, extrajudicial, a cargo de sus propios órganos, quienes pueden atacar de nulidad los actos de quienes
intenten ejecutarla de otra forma. Excepcionalmente puede ser judicial (ej.: quiebra).
Efectos.
El art. 87 dispone que disuelta la cooperativa se procederá inmediatamente a su liquidación, salvo en los casos previstos por el
art. 83 (fusión e incorporación). La cooperativa en liquidación conserva su personalidad a ese efecto.
Órgano liquidador.
El art. 88 dispone que la liquidación está a cargo del “consejo de administración”, salvo disposición en contrario del estatuto y lo
previsto por regímenes específicos establecidos para determinadas actividades. En su defecto, el liquidador o los liquidadores
serán designados por la asamblea dentro de los 30 días de haber entrado la cooperativa en estado de liquidación. No
designados los liquidadores, o si estos no desempeñaran el cargo, cualquier asociado podrá solicitar al juez competente el
nombramiento omitido o una nueva elección, según corresponda.
Atribuciones y responsabilidades.
El art. 93 establece que los liquidadores ejercen la representación de la cooperativa. Están facultados para efectuar todos los
actos necesarios para la realización del activo y cancelación del pasivo con arreglo a las instrucciones de la asamblea, bajo
pena de incurrir en responsabilidad por los daños y perjuicios causados por su incumplimiento.
Actuarán empleando la denominación social con el aditamento "en liquidación", cuya omisión los hará ilimitada y solidariamente
responsables por los daños y perjuicios.
Las obligaciones y la responsabilidad de los liquidadores se rigen por las disposiciones establecidas para el consejo de
administración.
Conclusión de la liquidación.
Una vez realizado lo precedente, se habrán extinguido los derechos y obligaciones de la cooperativa, y como tal habrá
desaparecido ésta como orden jurídico especial, o sea, dejará de ser sujeto de derecho.
Balance final.
El art. 94 dispone que extinguido el pasivo social los liquidadores confeccionarán el balance final, el cual será sometido a la
asamblea con informes del síndico y del auditor. Los asociados disidentes o ausentes podrán impugnarlo judicialmente dentro
de los 60 días contados desde la aprobación por la asamblea.
Se remitirán copias a la autoridad de aplicación (INACYM) y al órgano local competente dentro de los 30 días de su
aprobación.
Cancelación de la inscripción.
El art. 97 dispone que terminada la liquidación, se cancelará la inscripción prevista por esta ley. Esta inscripción estaba hecha
en el INACYM.
UNIDAD XVIII
1) Sociedad Civil.
Definición del Código Civil.
El art. 1.648 del Cód. Civil dispone que habrá soc. civil cuando dos o más personas se hubieren obligado, cada una con una
prestación, con el fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero, que dividirán entre sí, del empleo que hicieran de lo que
cada uno hubiere aportado.
Características esenciales.
a) Es un contrato bilateral y conmutativo; pero se diferencia de todos los restantes contratos que también tienen estos
caracteres en que no se trata de la conmutación de contraprestaciones entre partes que tienen intereses contrarios,
sino que provoca la creación de una comunidad de bs. y de trabajo.
b) Es oneroso; porque todos los socios tienen obligación de hacer sus aportes.
c) Es, en ppio., consensual; porque basta el simple consentimiento para formarlo.
d) Es un contrato de gestión colectiva; porque los socios se obligan recíprocamente a propulsar mediante su cooperación,
un fin común.
e) Es de tracto sucesivo; puesto que la situación jurídica creada es duradera.
f) Es un contrato celebrado siempre intuitus personae.
g) No realiza actos de comercio.
2) Forma.
La soc. civil se constituye con escritura pública, pero de cualquier modo es siempre una formalidad exigida, de tal modo que no
impide que la soc. se acredite por otros medios (en forma verbal o por correspondencia). En cambio, la soc. comercial puede
constituirse por instrumento público o privado.
3) Inscripción.
La soc. civil no está obligada a ninguna inscripción. En cambio, la soc. comercial debe inscribirse en el RPC, a no ser que se
trate de una soc. en participación.
4) Libros de comercio.
La soc. civil no tienen la obligación de llevar libros. En cambio, la soc. comercial está obligada a llevar los libros de comercio
rubricados que ordena el art. 44 del Cód. de Comercio y a tener una contabilidad mercantil sobre una base contable uniforme y
practicar inventario y balances; además de los libros especiales exigidos según el tipo societario.
5) Objeto.
La soc. civil tiene por objeto la obtención de alguna utilidad apreciable en dinero. En cambio, la soc. comercial puede tener por
objeto actos mercantiles o no; o no lucrativos.
7) Justicia.
En las soc. civiles la justicia competente es la civil. En cambio, en las soc. comerciales la justicia competente es la comercial.
Tendencia a la unificación.
Con la vigencia de la ley 19.550, es difícil encontrar la razón que justifique la diferenciación entre soc. civiles y comerciales,
pues la soc. comercial puede tener cualquier objeto, incluso el bien común (una soc. es comercial en virtud del tipo adoptado).
Cabría como una definición de soc. civil, aquella que no teniendo por objeto realizar actividades de comercio, no adopta
ninguno de los tipos previstos por LSC.
Constitución.
Puede constituirse por escritura pública y no debe inscribirse en ningún registro; solamente queda registrada en el protocolo del
escribano. La escritura pública debe expresar:
# naturaleza del acto
# objeto de la soc.
# lugar y fecha de firma
# nombre y apellido, nacionalidad, estado civil, DNI y domicilio de las personas que lo otorguen.
Forma.
La ley no exige, en ppio., ninguna formalidad, de modo tal que puede celebrarse aun verbalmente. Sin embargo, el código
disponía, en su redacción originaria, que si los aportes excedían de mil pesos, la soc. debía ser hecha en escritura pública. La
suma era importante cuando el código se sancionó, pero luego perdió toda vigencia. La ley 17.711 suprimió el límite y exige la
escritura pública para toda soc..
De cualquier modo, la escritura pública es una formalidad exigida, de tal modo que no impide que la soc. se acredite por otros
medios.
Prueba.
La prueba de la soc. se rige por cualquiera de los medios de prueba de los actos jurídicos; por escrito.
Debe distinguirse entre la prueba del contrato en sí y la de las actividades sociales; éstos son hechos y como tales pueden
acreditarse por cualquier medio, incluso testigos, cualquiera sea el valor del contrato.
Sociedad de Hecho.
Esta soc. es la constituida sin cumplir con las formalidades establecidas por la ley. Gozan de personería jurídica; su patrimonio
es independiente del de sus socios; pueden demandar y ser demandadas.
Tienen, sin embargo, una debilidad constitucional que las distingue de las nacidas regularmente: los socios pueden pedir en
cualquier momento su disolución aunque no haya vencido el término previsto en el contrato o no se haya cumplido el objeto
para el cual se concertó (no son nulas, sino rescindibles).
Prueba.
Puede probarse por los siguientes medios:
a)carta firmada por los socios y escritas en el interés común de ellos;
b)circulares publicadas con el nombre de la soc.;
c) cualquier documento en el cual los que firman hubiesen tomado calidad de socios;
d)sentencia pronunciada entre los socios en calidad de tales.
Sociedad ilícita.
Son aquellas que tienen un objeto contrario a la ley. Adolecen de nulidad absoluta y son nulas o anulables, según el caso.
Nulidad el contrato.
Las soc. que tienen objeto ilícito, adolecen de nulidad absoluta, puesto que la invalidez se funda en una razón de interés
público. El acto puede ser nulo o anulable; será nulo si la ilicitud del objeto está patente en el contrato, como ocurriría si éste
dijera que la soc. se constituye para realizar contrabando; será anulable si la ilicitud del objeto sólo resultara de una
investigación de hecho.
Efectos de la nulidad.
Con relación a los socios.
El art. 1.659 del Cód. Civil establece que los socios que forman soc. ilícitas no tienen acción entre ellos para pedir la división de
las ganancias o pérdidas, o los capitales o cosas que aportaron a la soc., ni alegar la existencia de la soc. para demandar a
3ros.
Respecto de 3ros.
El art. 1.660 del Cód. Civil establece que los 3ros de buena fe podrán alegar contra los socios la existencia de la soc., sin que
los socios les puedan oponer la nulidad de ella. Pero los 3ros de mala fe, es decir, los que tuvieren conocimiento de la soc.
ilícita, no podrán alegar contra los socios la existencia de ella, y los socios podrán oponerles la nulidad.
NOTA:
Los miembros de las soc. ilícitas son solidariamente responsables de todo daño resultante de los actos
ilícitos practicados en común para el fin de la soc..
Obligaciones.
1) Deber de aportar.
2) Garantía por evicción (el aportante responderá por los daños e intereses).
3) Garantía por vicios redhibitorios (el socio puede ser excluido, entregar otro bien de la misma especie y calidad o puede
disolverse la soc.).
4) Deber de fidelidad.
5) Responden personalmente por su parte viril (lo que corresponde a cada socio por cabeza, sin consideración de su
interés en la soc.), la deuda no tiene carácter solidario.
6) En cuanto al incumplimiento de los aportes en muebles o inmuebles, se puede exigir la ejecución forzada.
7) Si son créditos, se diferencian de las soc. comerciales, ya que no se garantiza la solvencia del deudor, sino sólo la
existencia y legitimidad del crédito.
Capacidad.
El art. 1.160 del CC dispone que no pueden contratar:
• los incapaces por incapacidad absoluta (menores impúberes, dementes),
• los incapaces por incapacidad relativa en los casos en que les es expresamente prohibido,
• los que están excluidos de poderlo hacer con personas determinadas, o respecto de cosas especiales,
• aquellos a quienes les fuese prohibido en las disposiciones relativas a cada uno de los contratos;
• los comerciantes fallidos sobre bienes que correspondan a la masa del concurso, si no estipularen concordatos con sus
acreedores.
Revisten la calidad de socios todos los que hubieran firmado el contrato social y los que posteriormente se hubieran
incorporado a él. Para que un 3ro pueda incorporarse a la soc. se hace preciso la conformidad de todos los socios.
Aportes.
El código nada dice de su “cuantía”. En caso de silencio, los socios deben contribuir por partes iguales. No se establece un
plazo. Pueden ser obligaciones de dar o de hacer. Todo lo aportado se considera transferido en propiedad a la soc., salvo que
conste expresamente que es de uso y goce.
Responsabilidad.
• Los socios responden personalmente en relación a su porción viril. La deuda de los socios debe considerarse mancomunada
y no subsidiaria, o sea, el acreedor no esta obligado a excutir previamente los bs. de la soc., sino que puede dirigirse
directamente contra el socio.
• Las deudas se dividen en partes iguales, aunque sean desiguales a los aportes y sus participaciones en los beneficios.
• La deuda de los socios no tiene carácter solidario salvo pacto en contrario y que, por tanto, el acreedor no puede dirigir su
acción contra uno de los socios.
• El socio que ha pagado de más de lo que correspondería a su participación, tiene acción de reintegro contra los demás
socios.
• Si uno de los socios no pagare su parte por haber caído en insolvencia, su parte en la deuda será distribuida entre los demás
socios de acuerdo a la participación de cada uno.
• La acción de los 3ros contra los socios no tiene carácter subsidiario. Ellos pueden dirigir su acción directamente contra los
socios y la soc. en forma conjunta.
Distintos casos.
Socio administrador designado en el contrato.
El mandato otorgado es irrevocable si no media justa causa. No se puede renunciar al mandato sin justa causa. En tal caso,
será responsable por los daños y perjuicios. La renuncia da derecho a cualquier socio a pedir la disolución de la soc.. El socio
removido es responsable por los daños y perjuicios derivados de la deficiencia de su gestión. Para que tal responsabilidad
pueda existir, es preciso que medie dolo o culpa del administrador.
Administrador no socio.
Su mandato puede ser revocado en cualquier momento con o sin justa causa, decidido por la mayoría. No hay derecho a pedir
la disolución de la soc.. El administrador no socio puede renunciar en cualquier momento. La designación se hará en el
contrato.
Cuando quede vacante, se designará un sucesor de conformidad a lo dispuesto por el contrato o, si no hay acuerdo unánime,
cada socio tendrá derecho a desempeñarse como administrador.
Intervención judicial.
La remoción judicial puede ser pedida por cualquiera de los socios, sin dependencia de la deliberación de la mayoría. Mientras
se tramite el juicio de remoción, el administrador impugnado sigue en su cargo hasta la sentencia definitiva que lo remueva.
Habiendo peligro en la demora, el juez puede decretar un administrador provisorio, que puede ser socio o no. La designación
tiene carácter cautelar. La intervención judicial limita su representación y gobierno, no administra a la soc., sino que controla su
funcionamiento.
Actos prohibidos.
Estos actos en el contrato social deberán ejercerse por votación unánime de los socios.
Exclusión de un socio.
Ningún socio puede ser excluido de la soc. por los demás socios no habiendo justa causa para hacerlo. Habrá justa causa
cuando:
# contra la prohibición del contrato cediese sus derechos a otros socios;
# no cumpla alguna de sus obligaciones para con la soc., tenga o no culpa;
# cuando le sobreviniera alguna incapacidad;
# perdiera la confianza de los otros socios.
Puede ser pedida por mayoría o cuando lo establezca el contrato.
Disolución de la sociedad.
La disolución es total cuando la entidad se extingue, desaparece la personería jurídica y se liquidan todos sus bs.. Es parcial
cuando no hay liquidación, sólo se refiere a la parte que corresponde a un socio. Son causas:
• Muerte de los socios: si la soc. está compuesta por sólo dos socios, la muerte de uno de ellos, sea administrador o no,
provoca la disolución de pleno derecho de la soc., salvo incorporación de sus herederos.
En el caso de que la soc. tenga más de dos socios, la muerte de uno de los socios no disuelve la soc., salvo que el causante
sea administrador nombrado en el contrato o muy importante su capital.
• Cumplimiento del término: la soc. expira por el vencimiento del término contractual o por cumplimiento de la condición
resolutoria prevista en el contrato, aunque no estén concluidos los negocios que tuvo por objeto.
• Pérdida del capital social: la soc. se disuelve por pérdida total del capital social y aún por pérdida parcial, cuando ésta fuera
de tal magnitud que imposibilitare el cumplimiento del objeto para el que fue formada.
• Imposibilidad de continuar los negocios: se disuelve cuando por un motivo imputable a los socios u otra causa externa, se
encuentra en la imposibilidad de continuar con sus negocios.
• Exclusión o renuncia de un socio:
o soc. por tiempo determinado: los socios no pueden renunciar sin justa causa.
o soc. por tiempo indeterminado: los socios pueden renunciar, con tal que la renuncia no sea dolosa o
intempestiva.
• Incumplimiento del aporte: si uno de los socios no cumple con su aporte, la soc. se disolverá, a menos que los restantes
socios quisieran continuar.
NOTA:
La disolución pueden impedirla los socios herederos o sus representantes legales.
Liquidación.
Durante este proceso, la soc. conserva la personalidad jurídica, para luego facilitar la liquidación. Las ganancias y pédidas se
repartirán conforme a lo pactado o, en función de los aportes.
La liquidación será igual que en el caso de soc. comerciales.
ASOCIACIONES SOCIEDADES
Puede haber restricciones al ingreso; nro. El ingreso no es libre, deben darse ciertas
ilimitado de asociados; se retiran libremente. condiciones para el retiro también.
Plazo indeterminado. Tienen plazo determinado.
No distribuyen ganancias a sus asociados. Persiguen beneficios para repartirlos entre los
socios.
Los fines están más allá del interés personal de Su existencia está ligada a la de sus
sus miembros. componentes.
Asociación civil con personería jurídica y sin personería jurídica. Régimen legal.
Asociación civil con personería jurídica.
El art. 39 del CC dispone que las corporaciones, asociaciones, etc., serán consideradas como personas enteramente distintas
de sus miembros. Los bs. que pertenezcan a la asociación, no pertenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno de sus
miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, si expresamente no se hubiesen obligado
como fiadores, o mancomunado con ella.
Otorgada la personería jurídica, adquiere una individualidad jurídica totalmente independiente a la de sus miembros.
Constitución.
Son sujetos de derecho, siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o
instrumentos privados de autenticidad por escribano público. De lo contrario, todos los miembros fundadores de la asociación y
sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta.
Requisitos de fondo.
a) Deben tener por ppal. objeto el bien común.
b) Poseer patrimonio propio.
c) Ser capaces por sus estatutos de adquirir bs..
d) No deben subsistir solamente de asignaciones del Estado.
Requisitos de forma.
a) Se requiere el otorgamiento de un acto constitutivo.
b) Autorización estatal para funcionar.
Trámite.
En 1er lugar se realiza el acto constitutivo en el cual se designan las autoridades y se aprueba el estatuto. Luego se remite a la
IGPJ (en Santa Fe) para su aprobación. Si la IGPJ se expide en forma negativa, el interesado tiene abierta la vía recursiva.
Órganos.
Los órganos son creados por los estatutos y son básicamente los siguientes:
Asamblea de asociados.
Es la autoridad máxima; es el órgano deliberativo, el cual está integrado por todos los que, según el estatuto, pueden participar
de ella. Sus funciones son:
a) nombra y remueve a la comisión directiva;
b) rechaza o aprueba las cuentas relativas a la gestión de ésta;
c) modifica los estatutos;
d) está formada por todos los asociados con derecho a voto;
e) deben distinguirse:
• asamblea ordinaria (asuntos de rutina),
• asamblea extraordinaria (asuntos graves o urgentes),
f) convocatoria:
• realizada por la comisión directiva,
• debe expresar los puntos a tratar.
QUÓRUM mayoría
Si en la 1er convocatoria no se ha establecido el quórum suficiente, en la 2da puede sesionar cualquiera que sea el nro. de
miembros presentes.
Para las decisiones de asamblea no basta la simple mayoría, es necesaria la mayoría absoluta de los miembros con derecho a
voto presentes.
Órgano ejecutivo.
Es el órgano que realiza diariamente el manejo de los asuntos sociales: ese es el cometido de la comisión directiva o
Directorio. Sus funciones son:
a) administra y dirige permanentemente a la corporación;
b) ejecuta las disposiciones de la asamblea;
c) es el encargado de la soc. frente a 3ros;
d) debe sujetarse a las directivas dadas por la asamblea.
Poder disciplinario.
Es la atribución que compete a la asociación para hacer efectivos los deberes de los miembros de la entidad. Pueden aplicarse
las siguientes medidas:
a) llamadas de atención, prevención o amonestación;
b) suspensión;
c) privación de ventajas pecuniarias inherentes a la calidad de socio;
d) multas pecuniarias;
e) expulsión.
Revisión judicial.
La fiscalización del Estado: contralor judicial.
Sus actividades deben ser conforme a las leyes y el estatuto. Todo acto de los órganos sociales que fuera ilegítimo y
antiestatutario, hace nacer un recurso ante los jueces, en defensa de la institución y de los socios.
Retiro de la personería.
La persona jurídica se extingue también por el retiro de la personería. Este retiro es función propia del mismo poder que ha
intervenido en el nacimiento de la entidad.
El efecto inmediato que produce el retiro de la personería jurídica es la extinción del sujeto de derecho que la ostentaba.
3) Mutualidades. Concepto.
El art. 2 de la ley 20.321 dispone que son asociaciones mutuales las constituidas libremente sin fines de lucro por personas
inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su
bienestar material y espiritual, mediante una contribución periódica.
Son prestaciones mutuales aquellas que mediante el ahorro o contribución de sus asociados tienen por objeto la satisfacción
de las necesidades de los socios.
Naturaleza jurídica.
Son asociaciones civiles con personería jurídica. Son sujetos de derecho a partir de su inscripción en el Reistro Nacional de
Mutualidades, previo cumplimiento de los recaudos que establezca el INACYM. Pueden adquirir derechos y contraer
obligaciones como todo sujeto de derecho
Régimen legal.
Están reglamentadas por la ley 20.321 de 1.973.
Constitución.
Las asociaciones mutuales deberán inscribirse en el Registro Nacional de Mutualidades previo cumplimiento de los recaudos
que establezca el INACYM. La inscripción en el Registro acuerda a la Asociación el carácter de sujeto de derecho, con el
alcance que el Código Civil establece para las personas jurídicas.
Patrimonio.
Estará constituido por:
• las cuotas y demás aportes sociales;
• los bs. adquiridos y sus frutos;
• las contribuciones, legados y subsidios;
• todo recurso lícito.
Órganos de la mutual.
Órgano de administración y fiscalización.
Las asociaciones mutualistas se administrarán por un órgano directivo compuesto por 5 o más miembros y por un órgano de
fiscalización formado por 3 o más miembros, sin perjuicio de otros órganos sociales que los estatutos establezcan
determinando sus atribuciones, actuaciones, elección o designación.
A los candidatos a los órganos directivos o de fiscalización no podrá exigírseles una antigüedad como socios mayor de 2 años.
Características.
No podrán ser miembros quienes se encuentren:
a) fallidos, concursados civilmente y no rehabilitados;
b) condenados por delitos dolosos;
c) inhabilitados por el INACYM o por el BCRA mientras dure su inhabilitación.
El término en cada mandato no podrá exceder de 4 años. El asociado que se desempeña en un cargo electivo podrá ser
reelecto, por simple mayoría de votos, cualquiera sea el cargo que hubiera desempeñado y su mandato podrá ser revocado en
asamblea extraordinaria convocada al afecto y por decisión de los 2/3 de los asociados asistentes a las mismas.
Los miembros de los órganos directivos así como de los órganos de fiscalización serán solidariamente responsables del
manejo e inversión de los fondos sociales y de la gestión administrativa durante el término de su mandato y ejercicio de sus
funciones.
Asambleas.
El art. 18 dispone que el llamado a asamblea se efectuará mediante la publicación de la convocatoria y orden del día en el
Boletín Oficial o en uno de los periódicos de mayor circulación en la zona, con 30 días de anticipación. Con la misma
anticipación debe confeccionarse un padrón de los asociados y ponerlo a su disposición.
Están obligadas a presentar al INACYM y poner a disposición de los socios, con 10 días hábiles de anticipación a la fecha de la
asamblea, la convocatoria, orden del día y detalle completo de cualquier asunto a considerarse en la misma.
Quórum.
El quórum para cualquier tipo de asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no
alcanzar este nro. a la hora fijada la asamblea podrá sesionar válidamente, 30 minutos después, con los socios presentes, cuyo
nro. no podrá ser menor que el de los miembros del órgano directivo y órgano de fiscalización.
Voto.
Los asociados participarán personalmente y con un solo voto en las asambleas, no siendo admisible el voto por poder. Los
miembros del órgano directivo y del órgano de fiscalización no tendrán voto en los asuntos relacionados con su gestión.
Mayorías.
Las resoluciones de las asambleas se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los socios presentes, salvo los casos
de revocaciones de mandatos de los órganos directivos que requiere 2/3 de los votos presentes; ó en los que el estatuto social
fije una mayoría especial superior.
Asambleas ordinarias.
Las asambleas ordinarias se realizarán una vez por año, dentro de los cuatro meses posteriores a la clausura de cada ejercicio
y en ellas se deberán:
a) considerar el inventario, balance gral., cuenta de gastos y recursos, así como la memoria presentada por el órgano
directivo y el informe del órgano de fiscalización;
b) elegir a los integrantes de los órganos sociales electivos que reemplacen a los que finalizan su mandato;
c) aprobar o ratificar toda retribución fijada a los miembros de los órganos directivo y de fiscalización;
d) tratar cualquier otro asunto incluido en la convocatoria.
Asamblea extraordinaria.
Las asambleas extraordinarias serán convocadas siempre que el órgano directivo lo juzgue conveniente o cuando lo solicite el
órgano de fiscalización o el 10% de los asociados con derecho a voto. En este último caso los órganos directivos no podrán
demorar su resolución más de 30 días desde la fecha de presentación. Si no se tomase en consideración la solicitud o se la
negase infundadamente, el INACYM podrá intimar a las autoridades sociales para que efectúen la convocatoria dentro del
plazo de 5 días hábiles de notificados, y si así no se cumpliera, intervendrá la asociación a los efectos exclusivos de la
convocatoria respectiva.
Asamblea de agregados.
La central y cada una de las filiales eligen a sus delegados, contando con un nro. de votos igual al 1% de los asociados que
representan, con derecho a voto, computándose por ciento toda fracción mayor de cincuenta. Esta asamblea puede hacerse
cada 2 años.
Fiscalización estatal.
El art. 36 dispone que las sanciones (multas, inhabilitación temporal o permanente, retiro de la autorización para funcionar,
liquidación judicial o extrajudicial), estará a cargo del INACYM, en todo el territorio de la República. El retiro de la autorización
para funcionar como mutual lleva implícita la liquidación de la entidad de que se trate. De tales decisiones podrá recurrirse por
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
Socios. Categorías.
El art. 8 dispone que las categorías de socios serán establecidas por las asociaciones mutuales, dentro de las siguientes:
a) Activos: serán las personas de existencia visible, mayores de 21 años que cumplan los requisitos exigidos por los
estatutos sociales para esta categoría, las que tendrán derecho a elegir e integrar los órganos directivos.
b) Adherentes: serán las personas de existencia visible, mayores de 21 años que cumplan los requisitos exigidos por los
estatutos sociales para esta categoría y las personas jurídicas, no pudiendo elegir o integrar los órganos directivos.
c) Participantes: el padre, madre, cónyuge, hijas solteras, hijos menores de 21 años y hermanas solteras del socio activo,
quienes gozarán de los servicios sociales en la forma que determine el estatuto sin derecho a participar en las
asambleas ni a elegir ni ser elegidos.
Los socios de las entidades mutuales, cualquiera fuere su categoría, deberán aportar con destino al INACYM el 1% de la cuota
societaria. Las entidades mutuales serán agentes de retención debiendo ingresar los fondos dentro del mes siguiente de su
percepción. Lo recaudado por este concepto será destinado, por lo menos en un 50%, a la promoción y fomento del
mutualismo.
Derechos y deberes.
El art. 10 dispone que los socios podrán ser sancionados en la forma que determine el estatuto social, pero las causales de
exclusión o expulsión no podrán ser otras que las siguientes:
Fusión.
El art. 30 dispone que las asociaciones mutuales podrán fusionarse entre sí.
Para ello se requerirá:
a) haber sido aprobada previamente la fusión en asamblea de socios;
b) aprobación del INACYM.
Federación y confederación de asociaciones mutuales.
Las asociaciones mutualistas podrán constituir federaciones y confederaciones. Para funcionar como tales, deberán inscribirse
en el Registro Nacional de Mutualidades, gozando de todos los derechos y debiendo cumplir con todas las obligaciones
emergentes de esta ley.
Son derechos y obligaciones de éstas:
a) defender y representar ante la autoridades públicas y personas previstas los intereses mutuales de las entidades que
se hallen en su jurisdicción;
b) intervenir por derecho propio, o como 3ro interesado, cuando la naturaleza de la cuestión debatida pueda afectar
directa o indirectamente los intereses mutuales;
c) intervenir en la celebración de acuerdos, pactos o convenios grales.;
d) contribuir a la promoción, ampliación y perfeccionamiento de la legislación, colaborando con el Estado como organismo
técnico.
Mutuales de seguros.
Sólo pueden adquirir la calidad de socios quienes al incorporarse celebren un contrato de seguro. No hay limitación a la
existencia de asociados no asegurados.
En las asociaciones de seguros mutuos puede haber diversas categorías de socios, todas gozan de la plenitud de los servicios
sociales.
Tienen un fondo de garantía que técnicamente es una reserva colectiva.
Se encuentran fiscalizadas por el INACYM y por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Mutuales de crédito.
La ventaja fundamental de una mutual de crédito y ahorro sin intereses es que el dinero circula siempre entre los participantes,
y que cada participante tiene la posibilidad de hacer préstamos para inversiones así como de ir acumulando un capital propio.
4) Fundaciones. Concepto.
El art. 1 de la ley 19.836 dispone que las fundaciones a que se refiere el art. 33 del CC son personas jurídicas que se
constituyen con un objeto de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas,
destinado a hacer posible sus fines. Para actuar como tales deberán requerir la autorización prevista en el art. 45 del CC
(autorización por la ley o por el gobierno, con aprobación de sus estatutos, para funcionar).
Caracterísiticas.
• Persigue un fin altruista (benévolo, generoso): sólo persigue finalidades de interés social.
• Carece de miembros, sólo tiene destinatarios y beneficiarios de ella, que permanecen fuera de su estructura.
• Está sustentada en la voluntad del fundador: está sujeta a la directiva de una voluntad ajena al ente.
Constitución.
El art. 3 dispone que las fundaciones se constituyen por instrumento público o privado con las firmas certificadas por escribano
público. Dicho instrumento debe ser otorgado por los fundadores o apoderado con poder especial, si la institución tiene lugar
por acto entre vivos, o persona autorizada por el juez de la sucesión si lo fuere por disposición testamentaria.
El instrumento deberá ser presentado a la autoridad administrativa de control a los efectos de obtener la autorización para
funcionar, y contendrá:
a) Los siguientes datos de los fundadores:
1) cuando se tratare de personas físicas, su nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y DNI, en
su caso, de los apoderados o autorizados;
2) cuando se tratare de personas jurídicas, la razón social o denominación, y el domicilio acreditándose la existencia
de la entidad, su inscripción en el RPC cuando fuere exigible, y la representación de quienes comparecieren por
ella.
b) Nombre y domicilio de la fundación.
c) Designación del objeto, que debe ser preciso y determinado.
d) Patrimonio inicial, integración y recursos futuros, lo cual deberá ser expresado en moneda argentina.
e) Plazo de duración.
f) Organización del consejo de administración, duración de los cargos, régimen de reuniones y procedimiento para la
designación de sus miembros.
g) Cláusulas atinentes al funcionamiento de la entidad.
h) Procedimiento y régimen para la reforma del estatuto.
i) Fecha del cierre del ejercicio anual.
j) Cláusulas de disolución y procedimiento atinentes a la liquidación y destino de los bs..
En el mismo instrumento se designarán los integrantes del 1er consejo de administración y las personas facultadas para
gestionar la autorización para funcionar.
Naturaleza jurídica.
Es una unidad de bs. personalizada en razón del fin que le da unidad. La fundación carece de socios, solo tiene destinatarios y
beneficiarios que quedan afuera de su estructura. La personalidad se sustenta en la identidad del fundador.
Patrimonio inicial.
Es requisito para la autorización que el patrimonio inicial posibilite razonablemente el cumplimiento de los fines propuestos; a
estos efectos, además de los bs. que fueren donados efectivamente en el acto de constitución, se considerará su posible
complementación por el compromiso de aportes de integración futura, contraído por los fundadores o 3ros.
Aportes.
El dinero en efectivo o los títulos valores que integren el patrimonio inicial deben ser depositados durante el trámite de
autorización en el banco oficial que corresponda a la jurisdicción en que se constituye la fundación. Los aportes no dinerarios
deben constar en un inventario con sus respectivas valuaciones, suscripto por contador público.
Órganos.
Consejo de administración.
El art. 10 dispone que el gobierno y administración de las fundaciones estará a cargo de un consejo de administración,
integrado por un mínimo de 3 personas. Tendrá todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la
fundación, dentro de las condiciones que se establezcan en el estatuto.
Los fundadores podrán reservarse por disposición expresa del estatuto la facultad de ocupar cargos en el consejo de
administración, como también la designación de los consejeros cuando se produzcan el vencimiento de los mandatos o
vacancia de los mismos.
La designación de miembros del Consejo de administración puede ser conferida a instituciones públicas y a entidades privadas
sin fines de lucro.
Los miembros del consejo de administración podrán tener carácter de permanentes o temporarios.
Comité ejecutivo.
El estatuto puede prever la delegación de facultades de administración y gobierno en favor de un comité ejecutivo integrado por
miembros del consejo de administración; aquél ejercerá sus funciones entre los períodos de reuniones del citado consejo.
Igualmente puede delegar facultades ejecutivas en una o más personas, sean éstas miembros o no del consejo de
administración.
Contabilidad y documentación.
El art. 23 dispone que las fundaciones deben llevar contabilidad sobre las bases uniformes y de las que resulte un cuadro
verídico de sus operaciones y una justificación clara de todos y cada uno de sus actos susceptibles de registración contable.
Las constancias contables deben complementarse con la documentación respectiva.
Libros de contabilidad.
El art. 25 dispone que los libros que sean necesarios conforme con la ley y las reglamentaciones que dicten las autoridades
administrativas de control estarán encuadernados y foliados y serán individualizados en la forma que determinen dichas
autoridades.
Ejercicio anual.
El art. 26 dispone que dentro de los 120 días de cerrado el ejercicio anual, el consejo de administración debe confeccionar y
aprobar el inventario, balance gral. y estado de resultados correspondiente a ese ejercicio. Tales EECC deberán ser
acompañados de una memoria sobre la situación de la fundación.
Disolución.
Salvo disposición contraria del estatuto, las reformas del mismo requerirán por lo menos el voto favorable de la mayoría de los
miembros del consejo de administración y de los 2/3 en los supuestos de modificación del objeto, fusión con entidades
similares y disolución. La modificación del objeto sólo procede cuando el establecido por el fundador hubiera llegado a ser de
cumplimiento imposible.
NOTA:
La autoridad administrativa de control aprueba los estatutos de la fundación y su reforma; fiscaliza el
funcionamiento de la misma y el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias a que se
halla sujeta, incluso la disolución y liquidación.
Régimen legal.
Las fundaciones se encuentran regidas por la ley 19.836 del año 1.972.
UNIDAD XIX
Grupos de sociedades.
Varias soc. forman parte de un grupo cuando, aún conservando la propia personalidad jurídica, están sujetas al control o a la
dirección unitaria de un mismo sujeto de derecho, sea éste una persona física o jurídica, al cual cada una de las soc. resultan
más o menos subordinadas.
Los conglomerados.
Es el conjunto de soc. con unidad de control, cuyas actividades no son semejantes ni complementarias. Persigue la integración
diagonal, es decir, de soc. con diferentes objetivos, para diversificar, por ejemplo.
Integración empresaria.
Es una de las clases de agrupaciones a estructura contractual, que tiene por resultado integrar las empresas en donde una o
más pasarán a depender económicamente de otra, sin perder su autonomía patrimonial y jurídica.
Holdings.
Son soc. cuyo ppal. objeto resulta de adquirir acciones en otras compañías, como para darle la necesaria mayoría y el poder de
control operativo de éstas, y así formar una organización en cadena sin afectar la identidad de cada eslabón.
A la soc. holding no le interesa que las soc. participadas (controladas) tengan por objeto actividades vinculadas al objeto de la
misma. Esta es la diferencia con la soc. madre que no fuera al mismo tiempo una holding.
Se clasifican en:
a) puras: tienen sólo objeto fiananciero;
b) impuras: el objeto financiero coexiste con la actividad industrial o comercial propia.
Una soc. de explotación industrial o comercial que tenga el 70% de su activo invertido en una cartera de acciones o debentures
de otras soc., es también una empresa holding.
Trust.
Los accionistas de diferentes soc. entregan sus acciones a un 3ro llamado administrador fideicomisario, quien las administra en
beneficio de aquellos.
Puede tener por objeto la dominación de varias empresas (dominación interna); o el dominio de todo un mercado (dominación
externa).
Frente a las soc. y a los 3ros, el administrador fideicomisario aparece como el verdadero titular.
Cártel.
Son acuerdos de no concurrencia. No son soc., sino contratos cuyo objeto es evitar los aspectos negativos de la competencia.
Son acuerdos entre empresas industriales autónomas, dirigidos a regular el mercado.
Se diferencian de los simples pactos de no concurrencia, porque éstos pueden darse entre empresas de directa competencia
(a nivel horizontal) como entre empresas complementarias (a nivel vertical), mientras que los cárteles se dan sólo a nivel
horizontal.
Se diferencian de los grupos de soc. en que en el cártel es necesaria la independencia formal y sustancial de los contratantes:
debe faltar todo vínculo de subordinación, ya se jurídica o económica.
Ejemplos:
• cártel de precios
• cártel de zonas
• cártel de contigentes
• cártel de racionalización.
Pools.
Es un contrato de vinculación empresaria, mediante el cual los contratantes acuerdan un traspaso parcial y recíproco de sus
patrimonios, que en el caso de ser soc., se efectuará con el traspaso de determinado nro. de acciones participando cada una
de ellas en los resultados económicos de la otra (beneficios y pérdidas).
Naturaleza jurídica.
Se trata de un contrato comercial, sin condición jurídica particular y se rige por el derecho común de los contratos. No es una
asociación. En nuestro país es un contrato innominado.
Caracteres.
Es un contrato de cambio, comercial, consensual, no formal, bilateral, a título oneroso, de ejecución continuada, conmutativo,
innominado y ppal..
Las partes contratantes conservan su independencia jurídica y, si hay paridad, conservan también la independencia
económica.
Este contrato puede llevar cláusulas accesorias “operativas” escritas o tácitas. No es un contrato cuyo único y específico fin es
operativo.
Filial.
Caracteres.
a) Existencia de un patrimonio (personalidades distintas, separadas e independientes).
b) Dependencia jerarquizada de las soc. agrupadas.
c) De carácter financiero del vínculo que une a las soc., se llama participación.
A partir de una soc. madre, mediante la creación o adquisición de participaciones, se permite ejercer el control sobre otras soc.
dedicadas a actividades económicas vinculadas a la ppal.
La soc. madre crea o adquiere otras soc. que son proveedoras de insumos o materis primas, o consumidoras o
comercializadoras ppales. de esa producción.
Las soc. así adquiridas reciben el nombre de filiales, y tienen por fin servir a los intereses de la soc. madre y dependen
directamente de ella.
Sociedades controladas.
El art. 33 de LSC dispone que se consideran soc. controladas aquellas en que otra soc., en forma directa o por intermedio de
otra soc. a su vez controlada:
1) posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones
sociales o asambleas ordinarias;
2) ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o por los especiales
vínculos existentes entre las soc..
Sociedades vinculadas.
El art. 33 dispone que se consideran soc. vinculadas cuando una participe en más del 10% del capital de otra.
La soc. que participe en más del 25% del capital de otra, deberá comunicárselo a fin de que su próxima asamblea ordinaria
tome conocimiento del hecho.
NOTA:
La ley permite participaciones recíprocas siempre que no acuda a ellas para la constitución o el aumento
del capital social.
Importancia.
La ley 22.903 incorpora a la ley 19.550 un nuevo contrato bajo la denominación “de los contratos de colaboración empresaria”.
Esta incorporación permitirá dotar a la legislación con estructura jurídica aptas para satisfacer una gran gama de finalidades
económicas.
Características.
El art. 367 de LSC dispone que las soc. constituidas en la República y los empresarios individuales domiciliados en ella
pueden, mediante un contrato de agrupación, establecer una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar
determinadas fases de la actividad empresarial de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales
actividades. No constituyen soc. ni son sujetos de derecho.
Las soc. constituidas en el extranjero podrán integrar agrupaciones previo cumplimiento de lo dispuesto por el art. 118, 3er
párrafo.
Finalidad.
El art. 368 de LSC dispone que la agrupación, en cuanto tal, no puede perseguir fines de lucro. Las ventajas económicas que
genere su actividad deben recaer directamente en el patrimonio de las empresas agrupadas o consorciadas. La agrupación no
puede ejercer funciones de dirección sobre la actividad de sus miembros.
Dirección y administración.
El art. 371 de LSC dispone que la dirección y administración debe estar a cargo de una o más personas físicas designadas en
el contrato o posteriormente por resolución de los participantes, siendo de aplicación el art. 221 del Cód. de Comercio.
En caso de ser varios los administradores y si nada se dijera en el contrato, se entiende que pueden actuar indistintamente.
Responsabilidad.
El art. 373 de LSC dispone que por las obligaciones que sus representantes asumen en nombre de la agrupación, los
participantes responden ilimitada y solidariamente respecto de 3ros. Queda expedita la acción contra éstos, sólo después de
haberse interpelado infructuosamente al administrador de la agrupación: aquel contra quien se demanda el cumplimiento de la
obligación puede hacer valer sus defensas y excepciones que hubieren correspondido a la agrupación.
Por las obligaciones que los representantes hayan asumido por cuenta de un participante, haciéndolo saber al tiempo de
obligarse, responde éste solidariamente con el fondo común operativo.
Estado de situación.
El art. 374 de LSC dispone que los estados de situación de la agrupación deberán ser sometidos a decisión de los participantes
dentro de los 90 días del cierre de cada ejercicio anual.
Los beneficios o pérdidas, o en su caso, los ingresos y gastos de los participantes derivados de su actividad, podrán ser
imputados al ejercicio en que se produjeron o a aquél en que se hayan aprobado las cuentas de la agrupación.
Disolución.
El art. 375 de LSC dispone que el contrato de agrupación se disuelve por:
1) la decisión de los participantes;
2) expiración del término por el cual se constituyó o por la consecución del objeto para el que se formó o por la
imposibilidad sobreviniente de lograrlo;
3) reducción a uno del nro. de participantes;
4) la incapacidad, muerte, disolución o quiebra de un participante, a menos que el contrato prevea o que los demás
participantes decidan por unanimidad su continuación;
5) decisión firme de autoridad competente que considere incursa a la agrupación en prácticas restrictivas de la
competencia;
6) las causas específicamente previstas en el contrato.
Exclusión.
El art. 376 de LSC dispone que sin perjuicio de lo establecido en el contrato, cualquier participante puede ser excluido, por
decisión unánime, cuando contravenga habitualmente sus obligaciones o perturbe el funcionamiento de la agrupación.
Caracterización.
El art. 377 de LSC dispone que las soc. constituidas en la República y los empresarios individuales domiciliados en ella podrán,
mediante un contrato de unión transitoria, reunirse para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro concreto,
dentro o fuera del territorio de la República. Podrán desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al
objeto ppal..
Las soc. constituidas en el extranjero podrán participar en tales acuerdos previo cumplimiento del art. 118, 3er párrafo.
No constituyen soc. ni son sujetos de derecho. Los contratos, derechos y obligaciones vinculadas con su actividad se rigen por
lo dispuesto en el art. 379.
Inscripción.
El art. 380 de LSC dispone que el contrato y la designación del representante deberán ser inscriptos en el RPC aplicándose los
arts. 4 y 5.
Art. 4: Forma.
El contrato por el cual se constituya o modifique una soc., se otorgará por instrumento público o
privado.
Art. 5: Inscripción el en RPC.
El contrato constitutivo o modificatorio se inscribirá en el RPC del domicilio social, en el término de 15
días de la fecha de otorgamiento. La inscripción se hará previa ratificación de los otorgantes ante el
Juez que la disponga, excepto cuando se extienda por instrumento público, o las firmas sean
autenticadas por escribano público u otro funcionario competente.
Reglamento.
Si el contrato constitutivo previese un reglamento, se inscribirá con idénticos recaudos. Las mismas
inscripciones se efectuarán en el RPC correspondiente a la sucursal.
Acuerdos.
El art. 382 de LSC dispone que los acuerdos que deban adoptar lo serán siempre por unanimidad, salvo pacto en contrario.
Características.
• Una pluralidad de soc. Formación de “grupo”.
• Opera en diversos países.
• Tienen un único interés social.
• Tienen una dirección única.
• Existe unidad de intereses.
• El carácter esencial es la unidad de organización económica (UOE).
Responsabilidad subsidiaria.
El responsable subsidiario sólo tendrá que responder del deber impuesto al responsable ppal. si éste no lo
cumple, no lo puede cumplir, o sencillamente, no existe.
De esta manera, 1ro habrá de actuarse contra aquel sujeto que cargue con la responsabilidad ppal., y sólo si
éste falla, actuar contra el responsable subsidiario, que habrá de responder por el total, sin perjuicio de que más
tarde pueda repitir la obligación contra el ppal.. En ningún caso, puede darse el sentido opuesto, es decir, que el
acreedor no puede tratar de saldar la deuda acudiendo 1ro contra el responsable subsidiario.
Responsabilidad solidaria.
La parte acreedora puede dirigirse con cualquiera de los responsables para reclamarle la totalidad de la deuda.
Este responsable, el deudor solidario, tiene acción de regreso con los codeudores solidarios, teniendo el derecho
de reclamarle a cada uno la proporción por lo que es responsable.
Es la que obliga a cada uno de los socios a responder por la totalidad de las deudas y no por la parte
proporcional a su capital invertido.
La responsabilidad es solidaria cuando el acreedor puede reclamar a cualquiera o a todos los responsables, el
cumplimiento completo de una obligación o el resarcimiento total de un daño, y ninguno puede ni excusar su
responsabilidad indicando al acreedor que se dirija contra otro responsable ni pretender el pago de solo una
parte de lo adeudado. Esto es: el deudor solidario carece del beneficio de excusión y debe resarcir o abonar el
total de lo que se reclama, aunque existan otros deudores.
Visto desde el punto de vista del acreedor, éste puede reclamar el total de lo que se le debe a cualquiera de los
responsables solidarios. Puede elegir a cualquier de los deudores o puede exigirles el pago a todos. Por
supuesto que una vez que obtiene el cobro de alguno de los deudores, no puede continuar con su reclamo
contra el resto.