DERECHO SUCESORIO

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DERECHO SUCESORIO

I UNIDAD: GENERALIDADES.
Introducción: El problema que en general vamos a enfrentar, es que toda persona es titular de ciertos derechos, y la interrogante es ¿Qué va a suceder con esos derechos al momento de desaparecer su titular? (especialmente a la muerte de éste). En realidad, pueden suceder dos cosas: 1.- Que a la muerte del titular, el derecho desaparezca. Es lo que sucede entre nosotros con el derecho de usufructo y con los derechos de uso y de habitación (Art. 806 y 812). 2.- Que no obstante que el titular del derecho desaparece, el derecho subsiste. Pero, como no puede haber un derecho sin titular, a la muerte de aquel, este derecho pasa a radicarse en otras personas: cuando esto sucede, estamos frente a la sucesión. Esta es precisamente la regla general. La excepción es que junto con la muerte del titular el derecho desaparezca. En sentido amplio, se puede decir que la sucesión se presenta cada vez que una persona reemplaza a otra en una relación jurídica, sea ésta un derecho personal, sea un derecho real. Así, algunos dicen que la sucesión en un carácter general consiste en el entrar de una persona en la posición de sujeto pasivo o activo de las relaciones jurídicas. En otras palabras, se puede hablar de sucesión cada vez que en una relación jurídica se produce un cambio del titular de la misma, trátese de un derecho personal o real. En tanto que, en un sentido más restringido, hay sucesión cuando el sucesor se coloca en la misma situación jurídica de su antecesor, tanto en el aspecto pasivo como activo. Clasificación de la sucesión: Tanto en su aspecto amplio como restringido, la sucesión puede ser: Por acto entre vivos. Por causa de muerte.

3 Es por acto entre vivos, cuando produce sus efectos sin que la muerte de una persona sea condición necesaria para ello. Es lo que se da, por ejemplo, en un contrato de compraventa. La otra forma es la sucesión por causa de muerte. En este caso, es requisito necesario para que la sucesión se produzca, la muerte del autor de la relación jurídica. En realidad, y en estricto sentido jurídico, en el primero de los casos no hay propiamente sucesión. La sucesión en sí misma se presenta, técnicamente hablando, en el caso de la sucesión por causa de muerte, porque sólo aquí la situación jurídica se mantiene para el sucesor, en la misma forma y sin variaciones que lo había estado para el autor de la relación jurídica. Es justamente esto lo que consagra expresamente nuestro legislador en el Art. 951 inc.1. Desde otro punto de vista, la sucesión puede ser:   A título singular. A título universal.

Es a título universal, cuando la sucesión comprende todas las relaciones jurídicas valuables de una persona, de tal forma que todas estas relaciones se consideran como si formaran una sola unidad. Cuando hay sucesión a título universal, todas estas relaciones jurídicas valuables que tenía el titular pasan en conjunto al sucesor. Es a título singular, cuando ella dice relación sólo con determinada relación jurídica, es decir, cuando el sucesor reemplaza al titular anterior en una relación jurídica determinada claramente.

Relación entre las dos clasificaciones anteriores: Se hace esta relación porque la sucesión por acto entre vivos nunca puede ser a título universal. Se desprende así de varias disposiciones del CC, especialmente del Art. 1407, cuando exige inventario solemne de los bienes donados. Además, está el Art. 1408, en virtud del cual el donante está obligado a reservarse lo necesario para su congrua subsistencia. Aquel principio se encuentra en materia de compraventa, en el Art. 1811, en virtud del cual hay nulidad en la venta de la totalidad de los bienes. Por eso es que la sucesión a título universal se presenta solamente en la sucesión por causa de muerte, con la particularidad de que en la sucesión por causa de muerte podemos encontrar tanto la sucesión a título universal, como singular:  La sucesión por causa de muerte es a título universal, cuando ella comprende la totalidad de las relaciones jurídicas valuables de una persona difunta, o de una cuota de ella. En cambio, es a título singular, cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, o en una cantidad determinada de un cierto género. En ésta,

sino también del pasivo. significa que mientras la persona viva va a ser titular de un patrimonio. cuando se toman providencias para que no se confunda el patrimonio del causante con el del heredero. se detiene. 1167). es el causante el que hace la distribución de sus bienes y designa a sus herederos. 951. Lo que sucede es que solamente cuando desaparece el titular. sino que ciñéndose a ciertos principios. Para la doctrina clásica. la que se inspira en la doctrina clásica del patrimonio. los cuales pasan a ser titulares no solamente del activo del causante. puesto que de ser así se estaría desprendiendo de algo inherente a su calidad de persona. el causante no es quien dispone de sus bienes. el patrimonio. 1) En la sucesión testada. en lo que es una interpretación de la presunta voluntad del causante. tenga o no bienes (esto porque el patrimonio está íntimamente ligado a la capacidad de goce). es que se hace posible que entre otra persona en lugar del titular. especialmente en materia de sucesión por causa de muestre. Que el patrimonio sea atributo de la personalidad.4 el sucesor reemplaza al causante en una determinada relación jurídica. el legislador regla los órdenes sucesorios. Al reglamentar la sucesión pretende interpretar la que habría sido la voluntad del causante. 2) En la sucesión intestada. Aquí es el legislador quien determina quiénes son los herederos. En nuestro sistema jurídico lo puede hacer. En los Arts. toda persona es titular de un solo patrimonio. Pero el legislador no hace esto en forma arbitraria. de acuerdo con el Art. o Parte testada y parte intestada. y no en la totalidad de sus relaciones jurídicas. y regula la sucesión. y entran a ser titulares de los derechos que el difunto tenía los sucesores. según la cual el patrimonio es un atributo de la personalidad: todo individuo es titular de un patrimonio. Es lo que nos dice el Art. Es en ese momento que nosotros podemos saber de cuáles derechos era titular esta persona. y si la admite cuando es por causa de muerte? Esto se debe a la teoría del patrimonio que acepta nuestra legislación. que hasta el momento de la muerte era algo que estaba en continuo movimiento o evolución. La sucesión puede ser:    Testada. La persona tiene en nuestro régimen jurídico una libertad restringida para testar. opinión de la cual algunos disienten señalando que se puede ser titular de más de un patrimonio. Es por eso que se llama también sucesión legal. Como cesa esta evolución. . si hubiera otorgado testamento: es en base a esto que reglamenta la sucesión intestada. porque está obligado a respetar las asignaciones forzosas (Art. 988 y siguientes. Es por esto que sólo al fallecimiento del titular del patrimonio se produce la sucesión a título universal. Intestada. pero con ciertas limitaciones: no tiene plena libertad para testar. ¿Cómo se sucede a una persona por causa de muerte? Se puede suceder en virtud de testamento o por ley. del cual no puede desprenderse. ¿Por qué el legislador no permite la sucesión a título universal entre vivos. 952.

El pacto de disposición: aquel en que el heredero en vida del causante dispone de sus derechos hereditarios. a no asignársela a nadie. sin embargo. como sucede. ya que el beneficiado con el pacto va a tener un claro interés en su muerte. Surge la duda de si existiría la posibilidad de otra forma de sucesión. los pactos que adolecen de objeto ilícito son lo que se celebran en vida del causante. antes del fallecimiento del causante. el Art. ya que en el derecho se admiten muchos actos que dicen relación con la muerte de una persona. Este último argumento. La Sucesión por Causa de Muerte propiamente tal: . sino que se celebra entre el posible causante. a los actos a título oneroso. Es decir. b) Podrían implicar un riesgo para la persona de cuya sucesión se trata. No hay obstáculo para celebrar cualquier pacto sobre los bienes de la persona difunta (cesión del derecho de herencia). ¿Por qué se prohíben los pactos sobre sucesión futura? a) Sería atentatorio contra los principios éticos. Pero. se está refiriendo a los actos a título gratuito. Este pacto es solemne: tiene que hacerse por escritura pública. si se podría suceder a una persona en virtud de una convención celebrada con esa persona. no es convincente. En el CC Alemán se admiten los dos primeros pactos. esto es. Esto es lo que se llama "pactos sobre sucesión futura". se ha entendido que cuando esta norma habla de donación. En doctrina. que en nuestro derecho no son aceptados (Art. 1463). pero no dispuso allí de la totalidad de sus bienes. con el usufructo vitalicio. No obstante. que a la sazón era legitimario. es que los pactos sobre sucesión futura. o con sus herederos. y cuando habla de contrato. hay tres pactos sobre sucesión futura que podrían celebrarse: El pacto de institución: que es aquel en que una persona se compromete con otra a nombrarlo heredero. cuando el causante hizo testamento. por ejemplo. porque en él el causante se obliga a no disponer de la cuarta de mejoras. aún con la voluntad del causante. adolecen de objeto ilícito. que es el pacto de no mejorar (Art. 1204). esta regla tiene una excepción. y no puede celebrarse entre cualquier persona. 1463 dice que adolecen de objeto ilícito tanto los pactos sobre sucesión futura a título gratuito como a título oneroso. y el cónyuge o a alguno de sus descendientes o ascendientes. porque se estaría especulando con la vida de una persona. El pacto de renuncia: que es aquel en que una persona renuncia anticipadamente a sus posibles derechos hereditarios en la sucesión de una persona.5 3) La sucesión es parte testada y parte intestada. a través de lo que podríamos llamar la "sucesión convencional". Si bien la regla general en Chile. Este es un pacto bien especial. Esta norma habla de "donación o contrato". en circunstancias que la donación es un contrato.

La segunda definición tiene una característica que la diferencia bastante de la primera: en esta última se habla del patrimonio de una persona difunta. sino que se encuentra en una persona distinta del adquirente (el derecho pasa de una persona a otra). pero. el sucesor va a quedar colocado en situación de ganar el dominio de la cosa por prescripción. lo va a recibir en las mismas condiciones que el causaste lo tenía. La causa de su adquisición no se encuentra en el propio adquirente. se están refiriendo a aquellos derechos que si son transmisibles. o especies o cuerpos ciertos o cosas indeterminadas de un género determinado". con ello. por la circunstancia de que el patrimonio es un atributo de la personalidad. y. de tal suerte que los bienes que dejó el difunto no alcanzan para cubrir la totalidad de las deudas. esto es. que ello signifique un gravamen para el sucesor. por el que se transmiten los bienes valuables de una persona que ha fallecido. o sea. y. si no lo era.6 En base a los Arts. 588 y 951. Características de la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir: 1) Es un modo de adquirir derivativo. De igual suerte. La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir. Esta característica se explica por la naturaleza misma de la sucesión por causa de muerte. o de una cuota de dicho patrimonio". El hecho de ser un modo de adquirir derivativo. lo cual puede suceder cuando el pasivo que deja el causante es superior a su activo. Para evitar problemas. Esto no es otra cosa que aplicación del principio de que "nadie puede transferir o transmitir más derechos que los que tiene". siempre y cuando se cumplan todos los requisitos que la ley exige para que opere la prescripción. pero presenta la particularidad de que no siempre significa para el sucesor un enriquecimiento. Es por ello que es correcto hablar de los bienes valuables de una persona. porque en el patrimonio de una persona existen o pueden existir derechos que forman parte de ese patrimonio. o una cuota de ellos. si el causante era dueño de las especies comprendidas en la herencia. el conjunto de sus derechos y obligaciones transmisibles. siendo así. no sería exacto hacer referencia al patrimonio. Otros definen la sucesión por causa de muerte como "un modo de adquirir el dominio. como también a las obligaciones que presentan esa característica. el legislador establece algunos arbitrios que permiten a los sucesores defender sus intereses. Como ejemplo de modo originario podemos citar a la prescripción y. por lo tanto. Así. de modo derivativo. si los bienes que deja el causante estaban gravados con alguna caución o . de tal suerte que este patrimonio subsiste aún cuando no haya activo. a la tradición y a la sucesión por causa de muerte. se intenta una definición de la sucesión por causa de muerte: "es un modo de adquirir el dominio del patrimonio de una persona difunta. el sucesor va a adquirir el derecho de dominio. un aumento de sus bienes. lo que es inexacto. en aquel caso que el activo de la herencia sea inferior al pasivo. como es la aceptación de la herencia con beneficio de inventario. pero que no son transmisibles. sino que incluso puede darse la situación inversa. significa que el adquirente o sucesor adquiere su derecho del causante y.

La transmisión de los bienes del causante se produce tan solo cuando éste ha fallecido. en el segundo caso. La sucesión por causa de muerte presenta la característica de que puede ser tanto a uno u otro título (Art. que se refiere a los asignatarios a título universal. Las Asignaciones y los Asignatarios El Art. lo suceden en el conjunto de sus derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos. siendo una de ellas la que los clasifica en: admiten diversas . El heredero sucede al causante en la universalidad jurídica llamada patrimonio o en una cuota de ese patrimonio. El Art. En materia de obligaciones. son intransmisibles las obligaciones de hacer. Agrega a continuación que el asignatario de la herencia se llama "heredero”. porque ellas dicen relación normalmente con la persona. También dice relación con esto el Art. 953 dice qué se entiende por asignaciones por causa de muerte. y quiénes son asignatarios. 1097). 4) Este modo de adquirir puede ser a título universal o singular. En el primer caso. El legatario sucede al causante en bienes determinados. Esta clasificación de los modos de adquirir atiende a si por ellos se adquiere una universalidad jurídica o bienes determinados. y el del legado. 1097 y 1104). clasificaciones. De modo que los herederos de una parte de un contrato no son terceros extraños a ese contrato. y a título singular. en todos sus derechos y obligaciones transmisibles (Art. y puede tratarse tanto de muerte real como presunta. 951. es decir. 2) Es un modo de adquirir por causa de muerte. el modo de adquirir será a título universal y. "legatario". Características de los herederos o asignatarios a título universal: 1) Suceden al causante en su patrimonio. 2) Los herederos representan la persona del causante. Para que opere no es necesario ningún desembolso o sacrificio económico por parte del adquirente o sucesor.7 sujetos a condición o modalidad cualquiera. el sucesor los va a adquirir con el gravamen o condición. y asume los derechos y obligaciones que el causante tenía. porque ellos van a suceder a quien lo celebró. a título singular. Para que opere es necesario que el causante fallezca. y por regla general. 954 señala que las asignaciones pueden ser a título universal. nada tiene que dar a cambio de lo que él recibe. 3) Es un modo de adquirir a título gratuito. hay que tener presente que son intransmisibles aquellas obligaciones que se han contraído en consideración a la persona. caso en el cual se llaman "herencias". en orden a que quien contrata no sólo lo hace para sí. o en una cuota de él. es decir. Por eso se dice que el heredero es el continuador de la persona del causante. Los herederos o asignatarios a título universal. 1097. sino también para sus herederos. caso en el cual se llaman "legado". Aplicación de esto es lo que veíamos en materia de contratos.

En relación con esta clasificación. La clasificación en análisis tiene importancia para el acrecimiento. Juan y Diego"). pues la voluntad del causante en este caso es que sus herederos se lleven precisamente la cuota que él les asignó y nada más. 1104 y 951 inciso final). Herederos de cuota (Arts. y no se aplica el derecho de acrecer a los herederos de cuota. y 1/4 de mis bienes a Juan"). Es de género. porque los herederos a título universal reparten la herencia entre sí por partes iguales. 3) Para que haya legatario es necesario que exista testamento. Los legados también admiten clasificaciones. El legado de especie o cuerpo cierto. Esto es así porque la clasificación que estamos viendo se hace en atención al llamamiento a la herencia. el derecho de acrecimiento sólo tiene cabida entre los herederos a título universal. cuando el bien legado está individualizado genéricamente. si el heredero es llamado con designación de cuota determinada.  no siempre el beneficio del heredero a título universal es mayor que el que obtiene el heredero de cuota. porque tratándose del primero el legatario adquiere el dominio de la cosa legada al momento del fallecimiento del causante. que consiste en que la porción del heredero que falta aumenta a los otros asignatarios.8 Herederos a título universal. o de género. y no en atención al beneficio que se obtiene. es heredero de cuota ("dejo 1/3 de mis bienes a Pedro. no hay legatarios sino que herederos. porque puede ser heredero de cuota. y lo adquiere directamente de él . No todo asignatario a título universal es heredero a título universal. Asignatario a título universal es el género y el heredero a título universal es la especie. Si él o los herederos son llamados a la herencia sin designación de cuota. son herederos universales (por ejemplo: si se dice "dejo mis bienes a Pedro. 2) No representan la persona del difunto (Arts. Pues bien.  no debe confundirse el heredero universal con el asignatario a título universal. Cuando se trata de la sucesión intestada o legal. Esta clasificación se hace atendiendo a la forma en que se llama a la herencia. como su nombre indica. Características de los legatarios o asignatarios a título singular: 1) No tienen otros derechos ni cargas que los que expresamente se les confieren. siendo la más importante:   Legados de especie o cuerpo cierto. es aquel en que el bien que se lega está individualizado como especie. 951 inciso 2 y 1098 incisos 1 y 3). A su vez. Legados de género. Tiene importancia distinguir si el legado es de especie o cuerpo cierto. hay que considerar lo siguiente:  pueden existir varios herederos universales.

Se acostumbra a definir la apertura de la sucesión como "el hecho que habilita a los herederos para tomar posesión de los bienes hereditarios. Importancia de determinar el momento preciso del falleci miento del causante. Lugar en que se abre la sucesión. es necesario hacer precisión en tres aspectos: Hecho que produce la apertura de la sucesión. si se trata de un legado de género no se adquiere el dominio del legado por sucesión por causa de muerte. y el momento en que ésta se produce. b) Tratándose de la muerte presunta. 955. Ley que rige la sucesión. 955. tratándose de la muerte real. El Art. y que se los transmite en propiedad". y cómo se prueba la muerte de éste: . Por consiguiente. Pero. APERTURA DE LA SUCESIÓN Producida la muerte de una persona se presenta como efecto inmediato la apertura de la sucesión (Art. Si por cualquiera razón no hubiere habido decreto de posesión provisoria. Luego. en contra de los herederos o de la persona a quien el testador impuso la obligación de pagar el legado.Hecho que produce la apertura de la sucesión. El hecho que la produce es la muerte de una persona. para exigir el cumplimiento de lo establecido por el testador.. El dominio de la cosa legada lo va a adquirir por la tradición que le hagan los herederos o la persona que tenía la obligación de dar cumplimiento al legado. la sucesión se va a abrir cuando se dicte el decreto de posesión definitiva (Art. En relación con lo que dispone el Art. 955). lo anterior plantea el problema del momento en que se produce la apertura de la sucesión: a) Tratándose de la muerte real no hay problema. murió la persona y en ese momento se abre la sucesión. y momento en que ésta se produce. En cambio. sino que aquí la apertura de la sucesión se produce cuando se dicta el decreto de posesión provisoria de los bienes del desaparecido (Art. 1. por lo cual debe concluirse que tanto una como otra pueden producir la apertura de la sucesión. no hace distinción alguna a si la muerte que la produce es la muerte real o presunta. 90). porque en este caso lo que adquiere el legatario es un derecho personal o de crédito. no se produce ni puede producirse la apertura de la sucesión de una persona viva. 84). al referirse a la apertura de la sucesión.9 por el modo de adquirir sucesión por causa de muerte. 955 dice “al momento de su muerte". El Art. la situación no es igual.

desde el momento en que fallece el causante. y podrán ellos optar por aceptar o repudiar la asignación que se les ha hecho. sus bienes no pasan directamente al heredero.En lo que dice relación con los medios de prueba. 18 y 19 LER). sino que los asignatarios van a tener que hacer una manifestación de voluntad en algún momento. ella tendrá que probarse mediante copia autorizada del decreto que declaró la muerte presunta. y el momento en que se produjo su fallecimiento (Art. También tiene importancia la prueba de la muerte. el sucesor no debe estar afectado por alguna incapacidad o indignidad (tiene que ser capaz y digno de suceder al causante). según lo dispone el Art. la aceptación y repudiación. tenemos que hacer una distinción: a) Tratándose de la muerte natural. Esto debe analizarse desde dos puntos de vista:  Desde el punto de vista de la persona que debe probar.. se retrotraen al momento de la muerte del causante (Art. Por el hecho de fallecer una persona. puede presentar problemas cuando ella está vinculada en alguna forma a la apertura de otra sucesión que pudiera haberse producido antes. Esta apertura de la sucesión.808. en cuanto a sus efectos. va a nacer la indivisión hereditaria. para establecer si una disposición testamentaria es válida o no.  Desde el punto de vista de los medios que debe emplear. Porque la validez de las disposiciones testamentarias se determina en relación con la ley vigente al momento del fallecimiento del causante.. 305). que está determinada por el fallecimiento del causante. b) Si se trata de muerte presunta. y en el cual consta la identidad de la persona fallecida. Desde otro punto de vista. que es el otorgado por el Registro Civil. 1239). si los herederos son varios. y no a la ley vigente al momento de hacer el testamento (Arts.En cuanto a sobre quién recae el peso de la prueba para acreditar el fallecimiento del causante y el momento en que éste ha fallecido. en el mismo . 1. por el principio de que nadie puede adquirir derechos contra su voluntad. es algo que corresponde a quienes reclamen derechos provenientes de la apertura de la sucesión. 5 Nº 5 de la Ley 4. se pueden celebrar toda clase de pactos en relación con la sucesión. los herederos van a poder ceder sin problemas sus derechos en la herencia. porque ya no se tratará de pactos sobre sucesión futura. tenemos que atenernos a la ley vigente al momento del fallecimiento del causante. Pues bien. 2. Por último. Es decir. Así. lo normal es que ella se acredite mediante el correspondiente certificado de defunción. decreto que tiene que inscribirse en el Libro de Defunciones del Registro Civil.10 Porque para poder suceder a una persona. y la aceptará o repudiará según ese análisis. El asignatario analizará si la asignación que se le hace es o no conveniente.

Lugar en que se abre la apertura de la sucesión. en el Derecho Romano se estableció un verdadero orden en que se producían los fallecimientos. 148 COT). cuando concurran estas condiciones. y el de validez o nulidad de las disposiciones testamentarias. y partición de bienes que el difunto hubiere dejado. 2. una de las clasificaciones que de él se hace es aquella que distingue entre domicilio político y domicilio civil (Arts. Frente a este problema de los comurientes. Importancia de que la sucesión se abra en el lugar del último domicilio: a) Para determinar la ley que va a regir la sucesión. El propio Art. los criados o dependientes. con la muerte presunta. o sea.11 momento o después. como sucede. hay una norma muy precisa que es el Art. porque si no se puede establecer el orden en que se produjeron los fallecimientos. tiene algunas excepciones. Aquí. 2) Que las personas estén llamadas a sucederse recíprocamente. En lo tocante al domicilio. formación de inventarios. al hablar del "último domicilio". El juez competente para estas materias es justamente el del último domicilio del causante. tienen aplicación las normas sobre el domicilio legal de ciertas personas. el de desheredamiento. y se estableció que ninguno de los fallecidos. etc. debe suponerse que fueron en el mismo momento (Art. Se está refiriendo el legislador al lugar del último domicilio. 955 nos señala excepciones a esta norma. ya que en este caso la sucesión . el relativo a una parte determinada del territorio del Estado (Art. Pero esta regla de que la sucesión se abre en el último domicilio del causante. por ejemplo. 3) Que cada una de ellas tenga herederos distintos. que nos remite al Art. A este respecto. sin que se sepa el orden de los fallecimientos (no se exige que mueran en el mismo lugar. 60 y 61). El mismo juez es competente para conocer de todas las diligencias judiciales relativas a la apertura de la sucesión. sino que en el mismo momento). que nos dice que la sucesión de una persona difunta se abre en su último domicilio. 79). Este es el juez competente para conocer el juicio de petición de herencia. y así se pensaba que los más viejos morían antes que los jóvenes. va a suceder en los bienes del otro. Por ejemplo. 958. 955. En este aspecto del domicilio civil. esto es.. aquellas que viven bajo patria potestad o bajo tutela o curaduría. b) Para determinar la competencia del tribunal que va a conocer lo relacionado con la sucesión de esta persona difunta (Art. y no al lugar del fallecimiento. Para que se plantee esta situación es necesaria la concurrencia de tres requisitos: 1) Que dos o más personas mueran en un mismo acontecimiento. Este problema se plantearía cuando se trata del fallecimiento de dos personas llamadas por ley o testamento a sucederse unas a otras. se produce el fallecimiento del padre y del hijo: este es el problema de los "comurientes". En Chile se adoptó otro tipo de solución. tasación. se trata del domicilio civil. 61).

El caso del extranjero que fallece dejando herederos chilenos (Art. esto es. Estas excepciones son las siguientes: 1. Ahora. los derechos que le confiera la ley chilena. es la transmisibilidad de los bienes. los derechos que a los herederos les corresponde en la sucesión. y ella se aplica sin atender a la nacionalidad del causante. 955 en su integridad. que se va a regir por la ley extranjera..Ley que rige la sucesión. si bien el legislador establece esta regla general de que la sucesión se rige por la ley del domicilio en que se abre.El caso del chileno que muere en el extranjero: si un chileno muere en el extranjero. 16. Consecuencia de este principio es que el orden en que las personas son llamadas a suceder. También está esto claramente establecido en el Art. caso en el cual no hay problema: se rige por la ley chilena. parte de la doctrina afirma que esto no es así. 3. si una sucesión se ha abierto en el extranjero y hay bienes en Chile. sin importar cuál fue el domicilio que real y efectivamente tuvo. b) Que muera teniendo su último domicilio en el extranjero. y de acuerdo con la Ley de Impuesto a las Herencias. cuando se habla del "último domicilio". la forma en que los bienes del difunto pasan a sus herederos se va a regir por la ley chilena. tratándose de bienes situados en Chile. a continuación agrega "salvas las excepciones legales" (Art. se van a regir por la ley del último domicilio. porque lo que se altera con la injerencia de esta ley del último domicilio. 15 Nº 2. Esta norma tiene carácter general. Aquí hay que hacer una nueva distinción: . respecto de estos bienes situados en Chile debe pedirse aquí la posesión efectiva de la herencia. Pero. esto es. por aplicación del Art. en caso que sea una ley extranjera. en este caso los parientes chilenos del difunto tienen en la sucesión de éste. teniendo su último domicilio en el extranjero.12 se abre en el último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. pueden darse dos situaciones: a) Que muera teniendo su último domicilio en Chile. sería una excepción a lo que se establece en el Art. La premisa es aquí muy clara: la sucesión se rige por la ley del último domicilio. aplicándose el Art. la capacidad o incapacidad de los herederos. pero hace excepción en cuanto a que una parte de esa sucesión (la relativa al cónyuge y a los parientes chilenos) se va a regir por la ley chilena. para poder disponer de ellos. 2. 955 inciso 2: la sucesión se rige por la ley del domicilio en que se abre (esa es la regla general). ¿a cuál se estará refiriendo el legislador. las obligaciones a que ellos estarán sujetos.. 955. 955).998): En este caso. al civil o al político? La doctrina y la jurisprudencia están contestes en que esta norma se refiere al domicilio político. la dignidad o indignidad de los mismos.. 955. según lo indica el Art. como tampoco a la naturaleza de los bienes que ha dejado. el relativo al territorio del Estado en general. pero que. Hay que tener en claro que este artículo no obsta a que la sucesión se rija por la ley extranjera. que dice que los bienes situados en Chile se rigen por la ley chilena. Algunos sostienen que este principio del Art. Pero.

hay que estarse a lo que disponga la ley extranjera que rige la sucesión. 3. habiendo dejado el difunto bienes en Chile.. Lo anterior. No se puede pretender la aplicación de la ley chilena en territorio extranjero. teniendo allá su último domicilio. para que hagan efectivos los derechos que les reconoce la ley chilena. por el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. pudiendo pagarse en ellos por todo lo que les corresponde. el del domicilio de quien solicita la posesión efectiva. la doctrina y la jurisprudencia han estimado que si en la herencia del fallecido en el extranjero hay bienes raíces situados en Chile. Este mismo principio se aplica al caso del chileno que fallece en el extranjero. debe pedirse aquí la posesión efectiva respecto de dichos bienes. 4. porque para que puedan hacer efectivos los derechos que les reconoce la ley chilena. Aquí viene justamente la excepción: como la declaración de muerte presunta se hace en Chile. El objeto de esta norma es cautelar el pago de los impuestos que gravan la herencia. Esta norma del Art. en los bienes dejados por el extranjero en Chile. que tienen por objeto mantener la historia de la propiedad raíz. Si no hay bienes en Chile. Por último. es necesario que el causante haya dejado bienes en Chile. * Si tiene herederos chilenos: aquí está la excepción. también se aplica íntegramente la ley de su último domicilio (tiene plena aplicación el Art. El juez competente para conocer los trámites de posesión efectiva va a ser el del último domicilio que el fallecido haya tenido en Chile y. cuando habla de "los chilenos". no obstante y aun cuando haya constancia que el desaparecido tuvo su último domicilio fuera del país.13 * Si no tiene herederos chilenos. y se rige por la ley chilena.. porque de acuerdo al Art. De esto se desprende que la declaración de muerte presunta se hace en Chile. si no lo tuvo. en este aspecto. 995 es un heredero abintestato. Hay establecido aquí una verdadera preferencia en beneficio de los herederos chilenos. 955). 998 es una forma de proteger el interés que puedan tener los herederos chilenos. la sucesión se abre también en Chile. La duda que pudiera presentarse es si en esta situación del Art. Por otro lado. La delación de las asignaciones: . 688. se debe al principio de territorialidad de la ley. porque esas inscripciones son normas de orden público. no obstante que esa sucesión se va a regir por una ley extranjera. en la sucesión abintestato.La muerte presun ta: ella debe ser declarada por el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile (Art. Pero esto no es tan simple. La conclusión es que sí queda comprendido. porque en este caso van a tener en la sucesión del extranjero fallecido los derechos que les reconoce la ley chilena. en la sucesión respecto de los bienes situados en Chile. respecto de los inmuebles situados en el país deben cumplirse las inscripciones del Art.La Ley de Impuesto a las Herencias. ¿Qué sucede con el Fisco? El Fisco es el último de los llamados a suceder al causante. de conformidad a la ley chilena. 998 queda comprendido el Fisco. 81). Asignaciones y Donaciones: en ella se establece que si una sucesión se abre en país extranjero. y no los derechos que establece la ley que rige la sucesión.

atendiendo a que de la condición resolutoria depende la extinción del derecho. c) Que la asignación esté sujeta a condición suspensiva. de sus accesorios y de sus frutos. puede darse otra alternativa: que la asignación esté sujeta a una condición suspensiva que consista en no ejecutar un hecho que dependa de la sola voluntad del asignatario. sin el testador ha dispuesto que la cosa pertenezca a otra persona mientras se encuentra pendiente la condición.  La delación de las asignaciones. la delación se produce al momento del fallecimiento del causante. porque ella va a pertenecer a otra persona hasta el momento en que la condición se cumpla (Art. Al producirse la muerte de una persona. Por ello. 956 y 1478).1. Es frecuente que la apertura de la sucesión coincida con la delación de las asignaciones. porque esto llevaría a una situación absurda. Esta es una condición suspensiva meramente potestativa que depende de la sola voluntad del asignatario. y por consiguiente no afecta en manera alguna a su nacimiento. que es aquella de la cual depende el nacimiento de un derecho. 956 inc. No puede sostenerse aquí que la delación se produce al momento de cumplirse la condición. la asignación (sea herencia o legado) se defiere al asignatario al momento del fallecimiento del causante. En este caso. Ahora. en caso de contravención. y tiene lugar la delación de las asignaciones. si la asignación está sujeta a una condición de esta naturaleza. y. La delación de las asignaciones no siempre se produce en ese momento. la cual está definida en el Art. en orden a si acepta o repudia la asignación. La apertura de la sucesión se produce siempre al momento del fallecimiento del causante. la delación en este caso también se produce al fallecer el causante. Por eso. se presentan tres etapas:  La apertura de la sucesión. estamos ante un fideicomiso. que sería que el llamamiento a aceptar o repudiar la asignación se produciría al momento de extinguirse el derecho. pero no necesariamente. por lo mismo. sino que se tiene solamente una mera expectativa.14 Ocurrido el fallecimiento de una persona. se produce la apertura de la sucesión. no tiene aplicación lo recién señalado. siempre que el asignatario caucione en forma suficiente la restitución de la cosa. En este último caso. Pero. no puede entregarse la cosa al asignatario condicional mientras esté pendiente la condición. es importante determinar el momento en que se produce la delación de las asignaciones.  El pronunciamiento del asignatario. . la delación se produce al momento de cumplirse la condición. no nace el derecho. y ello ocurre si las asignaciones están sujetas a condición suspensiva. pudiendo aquí plantearse las siguientes situaciones: a) Si la asignación es pura y simple. que se va a transformar en derecho al momento del cumplimiento de la condición. b) Si la asignación está sujeta a condición resolutoria. Ello es así porque mientras la condición no se cumple.

957 no hace ninguna distinción. Este derecho es aplicación del principio de que los herederos adquieren todos los derechos y obligaciones transmisibles que pertenecían al causante. y esa facultad pasa a sus herederos. En este caso. siendo así. pero el adquirente siempre tiene que ser heredero. y los bienes comprendidos en ella. 957). Esta transmisibilidad del derecho de opción se refiere tanto a las herencias como a los legados. como de los legados. si el asignatario fallece a su vez antes de haberlo ejercido? Esto nos lleva a lo que se llama "DERECHO DE TRANSMISIÓN". Se concluye esto porque el Art. es decir.15 El problema que puede plantearse es: ¿Qué sucede con el derecho de opción. puede darse cualquiera de las tres situaciones siguientes: 1) Que antes de fallecer. en el sentido de que va a ingresar a su patrimonio el derecho de aceptar o repudiar el derecho que tenía el asignatario fallecido. titulado "Definiciones y reglas generales". adquirido por el asignatario con la delación de la asignación. producida la delación de una asignación y ocurrido el fallecimiento del asignatario. 3) Que el asignatario muera sin haber ejercido su derecho de opción. Como la repudiación se retrotrae al momento del fallecimiento del causante (Art. nada puede transmitir a sus herederos. por sucesión por causa de muerte. . y lo que va a transmitir a sus herederos son los bienes que comprendía la asignación. que recibe el nombre de transmitente. el asignatario haya repudiado la asignación que le fue deferida. Además. El derecho de transmisión opera tanto respecto de las herencias. en relación con la asignación repudiada por él. dentro de su patrimonio va comprendida la opción de aceptar o repudiar la asignación. 957 está ubicado en el Título I del Libro III. quienes la adquieren por sucesión por causa de muerte. haya aceptado la asignación que le fue deferida. porque el fundamento del derecho de transmisión es que se adquiere el derecho de optar por estar éste incluido en la herencia. Si un heredero o legatario muere antes de haber aceptado o repudiado la asignación. él adquirió la asignación. pues esos bienes ingresaron a su patrimonio. la cual pasa solamente a los herederos y no a los legatarios (Art. reglas que se aplican tanto a una como a otra forma de sucesión. 2) Que el asignatario después de la delación y antes de su fallecimiento. que se refiere justamente a la transmisibilidad del derecho de opción. se aplica este derecho de transmisión en dos campos: en el de la sucesión testada. En el derecho de transmisión intervienen tres personas: 1) El primer causante: es aquel que instituyó un legado o dejó una herencia. le transmite a sus herederos la opción que tenía de aceptar o rechazar la asignación: esto es lo que se llama "derecho de transmisión". En este caso. el Art. La solución es que este derecho de opción se transmite a los herederos del asignatario. En el derecho sucesorio. 1239). y en el de la sucesión intestada. es como si ese asignatario nunca hubiere tenido la calidad de tal y. Lo que sucede es que. que muera sin haber aceptado ni repudiado la asignación.

. Una de las incapacidades que reviste bastante importancia es que la persona tiene que existir al momento de abrirse la sucesión. el transmitido tiene que haber aceptado la herencia del transmitente. existencia que es la natural (no la legal).16 2) El transmitente o transmisor: es la persona a quien el causante dejó una herencia o un legado.. lo que se le va a trans mitir a los herederos es la asignación en sí misma. Concurriendo estos requisitos respecto del transmitente. 3) El transmitido: es el heredero del transmitente o transmisor.Requisitos que deben concurrir en el transmitido: a) El transmitido tiene que ser heredero del transmitente. a quien pasa la facultad de aceptar o repudiar la asignación que perteneció a su causante. si la hubiere aceptado. b) Tiene que ser heredero o legatario del primer causante. c) Tiene que ser capaz. si el transmitente ejerció su derecho de opción. para ver si opera este derecho de transmisión. se considera como si nunca se le hubiere hecho. para adquirir ese derecho. La capacidad y dignidad en materia sucesoria se miran en relación con el causaste anterior. no adquiere el derecho de opción porque éste va incorporado en la herencia. porque si prescribió nada puede transmitir. porque si es incapaz o indigno de sucederlo no va a poder adquirir la herencia de éste y. Luego. no opera el derecho de transmisión. y digno de suceder al primer causante. c) Es necesario que su derecho a la asignación no haya prescrito. forma parte de la herencia que dejó el transmitente.Requisitos que deben concurrir en el transmitente: a) Tiene que haber fallecido sin aceptar o repudiar la asignación que se le hizo. B. hay que ver si concurren también los requisitos exigidos por la ley respecto del transmitido. y digno de suceder al transmitente. es decir. es decir. y se pronunció aceptando o repudiando la asignación. y que falleció antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le dejó. Por el contrario. porque el derecho de transmisión tiene por fundamento el que el derecho de opción entre aceptar o repudiar la asignación va incorporado en el patrimonio del transmitente. A. Tanto el transmitente como el transmitido tienen que cumplir ciertos requisitos o condiciones para que pueda operar el derecho de transmisión. al no hacerlo.. porque si él hubiera repudiado esta asignación. d) Tiene que ser capaz. b) Tiene que haber aceptado la herencia del transmitente.

y no del primer causante (se sucede en forma directa cuando la persona heredera sucede por sí misma.17 Tratándose del derecho de transmisión se requiere que el transmitido tenga existencia natural al momento de fallecer el transmitente. porque el transmitido va a adquirir derecho en la herencia por medio del transmitente. que consiste en la facultad o aptitud de una persona para suceder en la totalidad del patrimonio del causante. b) El derecho de herencia encuadra claramente en la definición que el Art. Características del derecho de herencia: 1) En el sistema jurídico chileno no es posible confundir. EL DERECHO REAL DE HERENCIA Hay que partir por precisar qué se entiende por "herencia". 962 inciso 1). pero en ningún caso son su objeto los bienes determinados que integran esa universalidad jurídica. no importando que se haya tenido existencia natural al momento del fallecimiento del primer causante (Art. reclamar su derecho de herencia en contra de cualquier persona que esté en posesión de ella. o en una cuota de ese patrimonio. sin la intervención de otra). como sucede en otras legislaciones. indica entre tales al derecho de herencia. Esto del derecho de transmisión nos enfrenta a las llamadas "sucesiones indirectas". porque el objeto del derecho real de herencia no son bienes determinados. 2) La otra acepción es como masa hereditaria. lo que interesa es la primera acepción. esto es. el llamado "derecho real de herencia". Dentro de la clasificación de los derechos en reales y personales. y así se acostumbra a hablar de herencia para aludir al conjunto de bienes que forman la universalidad jurídica que es el patrimonio dejado por el causante. Por el momento. c) Por otro lado. El derecho real de herencia es "el que se tiene sobre el patrimonio del difunto o sobre una cuota de ese patrimonio. invocando su calidad de tal. la herencia es un derecho real. que es la acción de petición de herencia. el derecho real de herencia con el derecho de dominio sobre los bienes hereditarios. palabra que normalmente puede tomarse en una de dos acepciones: 1) Puede concebirse como un derecho real. sin respecto a persona determinada". que son aquellas en que el derecho se adquiere por intermedio de otra persona. . lo que se desprende de lo siguiente: a) El Art. que es la que permite al verdadero heredero. o una cuota de éste. sino la universalidad jurídica del patrimonio. 577 da de derecho real. y eso es justamente lo que se da en el derecho de transmisión. también lo configura como derecho real el hecho que del derecho de herencia nace una acción real. 577 al señalar los derechos reales.

Las universalidades pueden ser:  de hecho. lo que hace por dos razones:  Porque nadie puede adquirir derechos en contra de su voluntad.  de derecho o jurídicas. Sucesión por causa de muerte. Durante la vida de la persona. el cual es distinto de los bienes que la forman.. Modos de adquirir el derecho de herencia: 1. y. no obstante esta adquisición de pleno derecho. en virtud del derecho de herencia. el legislador le da la opción de aceptar o repudiar la herencia. ella es titular del patrimonio constituido precisamente por esta universalidad jurídica. 1. sin que sea necesario que el heredero cumpla formalidades de ninguna especie. la universalidad de derecho difiere de los elementos que la forman. Se señala que hay universalidad de hecho cuando existe un conjunto de bienes que se denominan genéricamente. se produce la indivisión hereditaria que termina con la partición. Se distinguen en que la universalidad de hecho no difiere de los bienes que la conforman. dicho patrimonio pasa en su integridad a sus herederos.18 El derecho real de herencia recae sobre una universalidad jurídica. Hecho esto. Prescripción. Ejemplo: una biblioteca (universalidad de hecho) no difiere de los libros que la componen. Esto no significa que se prive al heredero de pronunciarse respecto a si acepta o rechaza la herencia. si los herederos son varios. con la liquidación de la comunidad y la adjudicación de los bienes que la componen. 2) Este derecho de herencia tiene una vida breve. Se dice que es un continente distinto de su contenido. Al morir la persona. Al momento de fallecer el causaste. Es decir. 2. esto es. el heredero adquiere de pleno derecho el derecho real de herencia y. En cambio. la cual se produce de pleno derecho. porque no obstante esta adquisición de pleno derecho. con la característica que los efectos de la aceptación o repudiación se van a retrotraer al momento en que falleció el causante. Tradición. por el solo fallecimiento del causante. . el heredero podrá con posterioridad aceptar o repudiar el derecho de herencia que adquirió. el derecho de herencia desaparece. Aquí hay una situación especial: por un lado. porque pasa a confundirse con el derecho de dominio. el objeto del derecho de herencia es la universalidad jurídica del patrimonio y no los bienes que lo conforman.La Sucesión por causa de muerte: Esta es la situación normal de adquirir el derecho real de herencia. nace este derecho real de herencia. 3.

Lo que sucede es que la posesión legal la otorga el legislador. Corresponde a lo que se define en el Art. porque hay tres clases de posesión: posesión legal de la herencia. 700. y el aparente tenga la posesión material. . Esta posesión la adquiere el heredero personalmente. 2) Posesión real o material de la herencia. El hecho que un falso heredero tenga la posesión material de la herencia tiene especial importancia. porque puede llegar a ganar la herencia por prescripción. Esto nos plantea un problema con lo que establece el Art. posesión efectiva de la herencia. 722 y 717). que exige para que haya posesión corpus y animus. Por eso se ha estimado necesario que el heredero pueda discernir si le conviene o no aceptar la herencia. pueden faltarle al heredero uno o ambos elementos. posesión real de la herencia. 722 dice que la posesión de la herencia se adquiere aunque el heredero lo ignore. presumiendo la concurrencia de los elementos del corpus y animus. ¿A quién le corresponde esta posesión legal? Los tribunales han resuelto que le corresponde sólo al verdadero heredero. que el heredero reúna en sí ambas clases de posesión. 722 inciso 1). veremos el problema de la posesión de la herencia: En esta materia. pudiendo darse la situación que en este caso el verdadero heredero tenga la posesión legal. el Art. 700. Operaría en este caso otro de los modos de adquirir el derecho real de herencia: la prescripción. hay que hacer una triple distinción. Ello queda en claro porque la posesión legal de la herencia existe aunque el heredero ignore su calidad de tal. por su parte. y. porque si el activo es muy inferior al pasivo. En el hecho. Es por ello que se le confiere la opción de repudiar la herencia que recibe.19  Porque no siempre la herencia significa un beneficio o un enriquecimiento para el heredero. el hecho de existir esta herencia podría significar un perjuicio para el heredero. porque como él es el continuador de la persona del causante y la representa en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. y la ley siempre va a presumir su concurrencia. podría a través de la herencia ver comprometido su propio patrimonio en el cumplimiento de obligaciones contraídas por el causante. Esto hace también que la posesión legal tenga otra característica: siempre es posesión regular. y no al heredero aparente o putativo. dependiendo del gravamen de la herencia en relación con el activo de la misma. Por último. Pero puede darse el caso de que existan verdaderos herederos y herederos aparentes. al momento de producirse el fallecimiento del causante (Arts. ya que es otorgada por el legislador presumiendo que concurren todos sus elementos. debe tenerse presente que la posesión legal del heredero no es la misma posesión que tenía el causante. esto es. Lo normal es que quien tiene la posesión legal de la herencia tenga también la posesión material. Dentro de la misma idea. aunque el heredero lo ignore. Le va a convenir o no su aceptación. La posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida. 1) Posesión legal de la herencia (Art.

Esta tradición podrá efectuarla el heredero sólo una vez fallecido el causaste. Cuando habla de la "cesión" del derecho real de herencia. 1909 y 1910. que adolecería de objeto ilícito (Art. Para que tenga lugar esta tradición. a quien se ha otorgado posesión efectiva. 1463). b) Tiene que existir un título traslaticio de dominio. dice que se va a conferir la posesión efectiva a aquella persona que la pida. * para conservar la historia de la propiedad raíz: las inscripciones del Art.La tradición: El CC reglamenta esta materia en los Arts. 688 tienen por finalidad la conservación de la historia de la propiedad raíz. * la posesión efectiva origina un plazo de prescripción más breve para la adquisición del derecho real de herencia. b) El carácter controvertible se desprende del hecho que el falso heredero. deben concurrir ciertas circunstancias: a) El causante tiene que haber fallecido. o una cuota de él. y no a bienes determinados. y por medio de ella transfiere a un tercero la totalidad de su derecho de herencia. es justamente porque la posesión efectiva no le ha otorgado la herencia ni la calidad de heredero. a la persona que tiene la apariencia de heredero.20 3) Posesión efectiva de la herencia. La posesión efectiva tiene especial importancia en tres ámbitos: * en materia tributaria: a través de la posesión efectiva se obtiene y asegura el pago del impuesto a la herencia. a modo de ejemplo. una permuta. el cual generalmente será la compraventa. etc. La calidad de heredero que concede la posesión efectiva es controvertible. Es por ello que el heredero . Es aquella que se otorga por sentencia judicial o por resolución administrativa. 2. c) La tradición debe referirse al derecho real de herencia. adquiere la herencia por prescripción de 5 años. El objeto de la tradición del derecho real de herencia es la universalidad jurídica de la herencia. con mejor derecho. o una cuota de ella. Es importante tener claro que la posesión efectiva no confiere en forma incontrovertible la calidad de heredero. y si la adquiere así. Si estuviese vivo estaríamos ante un pacto sobre sucesión futura. A quien se le concedió la posesión efectiva le puede ser discutida por otros. y la primera inscripción es la del decreto judicial o resolución administrativa que da la posesión efectiva. conforme a las siguientes normas: a) El Art. exhibiendo un testamento aparentemente válido en que se le instituya heredero. una dación en pago. pero puede ser también una donación. el legislador se refiere a la tradición del mismo. su calidad de heredero.. 877 CPC.

estará obligado a cumplir la obligación. Es así como el cesionario tendrá los mismos derechos y obligaciones que tenía el cedente (heredero). luego. Pero esto es más bien teórico que práctico. por lo que hubiese pagado.21 que cede su derecho de herencia no está cediendo derechos en bienes determinados. 1909). Forma en que se hace la tradición del derecho real de herencia: a) Unos dicen que conforme al Art. que no es mueble ni inmueble. deudas testamentarias: son las obligaciones que impone el testamento. 4) El cesionario tiene derecho al acrecimiento (Art. como el cesionario tiene la misma situación jurídica que el cedente. 1910 inciso 3º). . 1320). En doctrina. y la tradición debe hacerse conforme a las reglas generales (en cualquier forma que signifique por una parte la entrega y por otra la adquisición. éste. deudas hereditarias: son las que el causante tiene en vida. Ahora. tampoco podría hacerlo el cesionario. Aquí hay un problema: la cesión de derechos es un acto jurídico que se ha realizado entre el cedente y el cesionario. el cesionario no tiene derecho a repetir en contra del cedente. por lo tanto. b) Otros dicen que la herencia es una universalidad jurídica. Art. con la particularidad de que si el cedente paga. 3) Puede ejercitar las acciones de petición de herencia y de reforma de testamento. este acreedor podrá intentar sin problema su acción contra el heredero cedente y. 5) Algunos sostienen que si el heredero estaba privado de la posibilidad de alegar la nulidad absoluta. que corresponden a los herederos. 580. porque en la realidad el cesionario pasa a tener la misma situación jurídica que tenía el cedente. solicitar la partición de bienes e intervenir en ella (Art. y los acreedores de estas deudas hereditarias y testamentarias son ajenos a estos actos jurídicos. sino que cede su derecho en dicha universalidad (Art. Efectos de la cesión de derechos: El cesionario pasa a ocupar el lugar jurídico que tenía el cedente. podrá éste repetir en contra del cesionario. Si el acreedor se dirige en contra del cesionario. pues le afecta en la forma que vimos el pasivo de la herencia). se niega que mediante la cesión de derechos hereditarios se traspase la calidad de heredero en sí misma. las acciones y derechos en la herencia serán muebles o inmuebles. igualmente. Por consiguiente. 684). no hay problema de ninguna especie (en este caso. también tendrá que hacerse cargo del pasivo de la herencia: responde de las deudas hereditarias y testamentarias. y en consecuencia: 1) Puede solicitar la posesión efectiva de la herencia. según la cosa sobre la cual recaigan. 2) Puede. le son inoponibles.

el heredero ni siquiera responde de que en la herencia estén comprendidos determinados bienes. 1909 habla de herencia o legado. y la cesión puede ser buen o mal negocio para el cesionario. deberá invocar la prescripción de 5 años establecida en los preceptos citados. 1910 inciso final así lo ratifica. 3. según si al heredero se le ha otorgado la posesión efectiva de la herencia o no. es de 5 años. 2509). por eso es que se señala que la cesión del derecho de herencia es aleatoria cuando es a título oneroso. . 2512 Nº 1). y el Art. si ésta es extraordinaria. en conformidad a los Arts. Si se cede un legado en forma indeterminada. porque el heredero no tiene otra responsabilidad que la indicada. se aplican las mismas reglas de los Arts. la que conduce a la prescripción ordinaria. para llegar a ser tal. En cambio. el plazo para adquirir la herencia por prescripción. y le son aplicables las reglas propias de éste.. 1909 y 1910. porque el Art. 704 dice "servirá de justo título". como realmente no es tal. La prescripción de 5 años es ordinaria. la prescripción de 5 años del derecho real herencia se suspende en favor de los herederos incapaces (esto se relaciona con lo dispuesto en el Art. esto es. ya que al falso heredero no le basta con que le otorguen dicha posesión. El falso heredero. Pero. Las razones son las siguientes: a) el Art. 1909 en su primera parte. pues. Responsabilidad del heredero cedente (Art. Aún más. no puede adquirir la herencia por sucesión por causa de muerte. Así lo da a entender el propio Art.22 Indemnizaciones que pueden deberse cedente y cesionario: Art. 1910. 2512 expresamente designa como prescripción extraordinaria a la de 10 años.La prescripción: El derecho real de herencia se adquiere por prescripción. si se cede la cosa legada. puede llegar a adquirirlo por prescripción Plazo para adquirir la herencia por prescripción: al respecto hay que distinguir dos clases de plazos. cuando la cesión es a título oneroso. pero esta prescripción de 5 años debe ser calificada de ordinaria. Siendo ordinaria. estamos ante un contrato de compraventa. cuando dice "sin especificar los efectos de que se compone". en el caso del falso o pseudo heredero. 1909): Es decir. pero como ha estado en posesión del derecho real de herencia. si al falso heredero se le ha concedido la posesión efectiva. que por haber poseído la herencia durante cierto espacio de tiempo llega a adquirir el derecho de herencia por prescripción. Esto revela que la posesión efectiva no otorga la calidad definitiva de heredero. b) el Art. Esto es así porque en este caso no se cumpliría el requisito fundamental de la cesión de derechos hereditarios. La ley no lo dice expresamente. y se transfieren bienes determinados. la de 5 años debe ser ordinaria. 1269 y 704. El justo título evoca la idea de posesión regular. La regla general es que la herencia se adquiere por prescripción de 10 años (Art. el heredero responde únicamente de su calidad de tal. el derecho al legado.

El acervo ilíquido: Este acervo ilíquido está conformado por los bienes que pertenecen al causante. en materia de sucesión por causa de muerte. Las bajas generales son deducciones que es necesario hacer para poder dar cumplimiento a las disposiciones del difunto. etc. las costas mismas de la partición.23 LOS ACERVOS En general. separando los bienes del causante de aquellos que pertenecen al cónyuge sobreviviente. Acervo líquido. Para poder liquidar la herencia es menester. en términos generales. o que bien pertenecen conjuntamente al causante y a otras personas (Art. de los que si le pertenecen. Pero. contempladas en el Art. Así. 959 hay que agregar la baja que incorpora el Art. aún no se le han deducido las bajas generales de la herencia. Es lógico que así sea. 2. vamos a liquidar en primer lugar a la sociedad conyugal. Pero. a estos bienes del causante. tendremos la masa de bienes sobre la que podemos aplicar las disposiciones testamentarias o legales. los gastos de inventario de bienes.. 1341). si lo hubiere. El segundo acervo imaginario. Estas bajas generales son: a) Las costas de la publicación del testamento.271. asignaciones y donaciones. podemos decir. . Acervo común o bruto. los honorarios del partidor y del albacea. y que han sido separados de aquellos que pertenecen a otras personas. 959 Nº 1) está complementada por el Art. se entiende por acervo "la masa hereditaria dejada por el causaste". porque de esta forma vamos a tener en claro cuáles bienes forman parte de la herencia y cuáles no. sobre impuesto a las herencias. 959.El acervo común o bruto: Sucede que al morir una persona. El primer acervo imaginario. De este modo. Quedan incluidos en esta enunciación: los gastos de la posesión efectiva. b) Las deudas hereditarias: son aquellas que el causante tenía en vida. Acervo ilíquido. que son los gastos de última enfermedad y entierro del causante. 4 de la Ley 16. Sólo una vez que se han hecho estas bajas generales. Esta disposición (Art. 5. según sea la sucesión.. genérico y comprensivo. Vamos a aplicar aquí las normas de la partición de bienes. que son bajas generales de la herencia los gastos de la sucesión y de la partición de bienes.271. 3. en primer lugar. 4 Nº 2 de la Ley 16. 2. se distinguen 5 acervos: 1. pues sólo una vez que hayamos deducido las deudas hereditarias. Al Art. 1. 4. muchas veces sus bienes se encuentran confundidos con bienes que pertenecen a otras personas. y las demás anexas a la apertura de la sucesión. separar los bienes que no le pertenecen al causante. o a las de la ley.

Si existen voluntarios. La actual Ley de Impuesto a las Herencias. al disminuir la masa hereditaria se rebaja el impuesto a la herencia.. sino que ellas se pagan con cargo a la parte de que el causante puede disponer libremente. sino que cada una de las asignaciones. Fuera de las deudas hereditarias. 959 nos dice que las bajas se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado. y se deducen del acervo ilíquido. nos enfrentamos al acervo líquido. existía un doble tributo: uno que afectaba a la masa hereditaria.271. por lo cual debe concluirse que las bajas generales de la herencia se hacen en la proporción que corresponda al cónyuge difunto. Las bajas generales de la herencia y la disolución de la sociedad conyugal: El Art. porque es esta masa de bienes la que se divide entre los herederos.24 se va a saber cuáles son los bienes que se van a repartir entre los herederos (si es que quedan). existen las llamadas "deudas testamentarias". Asignaciones y Donaciones no grava la totalidad de la masa hereditaria. deba deducirse como baja general de la herencia.El acervo líquido: Hechas todas estas bajas generales. y también para el Fisco. 1171). que son aquellas que el causante impone en su testamento. 959 no deroga las normas propias de la sociedad conyugal.. Pues bien. y se pagan a la parte de que el causante puede disponer libremente (Art. que sólo grava las asignaciones hereditarias. Antes de la Ley 16. sino que en la Ley 16. pues si las bajas se efectuaran íntegramente a la herencia. 4. ellos no constituyen baja general de la herencia.271 (Art. 3. y los gastos de última enfermedad en cuanto no estén cancelados al fallecimiento del causante. y otro que afectaba a las asignaciones. que es el acervo ilíquido al cual se le han deducido las bajas generales del Art. Más particularmente el problema se presenta respecto a los gastos de partición. y no lo que corresponde por gananciales. Se le llama también acervo partible. por consiguiente. Estas deudas testamentarias no son bajas generales de la herencia.Los acervos imaginarios: . 4 Nº 1). d) alimentos alimentos con cargo Las asignaciones alimenticias forzosas: el legislador se refiere a los que se deben por ley a ciertas personas (Art. 321 y sgtes. c) Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria: en la actualidad no hay ningún impuesto que grave toda la masa hereditaria y que. las deudas hereditarias que pueden ser al mismo tiempo deudas sociales y personales del difunto. las deudas hereditarias son bajas generales de la herencia. en cambio. que también serán deudas sociales.). ¿Cómo se soluciona este problema? Sucede que el Art. sucede que algunas de estas bajas generales son al mismo tiempo bajas de la liquidación de la sociedad conyugal. y constituyen precisamente los legados. 959. Esto tiene importancia para los herederos. en cuanto ésta se refiere a la sociedad conyugal. por el cálculo del impuesto a la herencia. e) Los gastos de última enfermedad y entierro del causante: esta baja general no está contemplada en el CC.

4. cada uno de los legitimarios hubiera recibido $300. a Carmelo se le entregan en efectivo sus $300..25 Los Arts. hasta la parte en que perjudican las asignaciones forzosas (Art.. A cada uno de los hijos le corresponden $300. a Ruperto se le entregan solamente $200 en efectivo. Específicamente. Ejemplo: el causante tiene dos hijos. cuyo objeto es proteger los derechos de los asignatarios forzosos.1. Tiene que ser digno de suceder. LAS INCAPACIDADES Y LAS INDIGNIDADES PARA SUCEDER Para que una persona pueda suceder a otra. En el ejemplo anterior. Se procede de la siguiente manera: se agrega a la masa hereditaria la cantidad donada al legitimario. va depender de si el causante hizo o no donaciones en vida. La Capacidad para Suceder: .El segundo acervo imaginario: Tiene por objeto proteger a los legitimarios de las donaciones que el causante hizo en vida a terceros extraños a la heren cia. que no es sino la rescisión de la donación. surge de este acervo imaginario la acción de inoficiosa donación. de las donaciones que en vida haya hecho el causante. en vida hace una donación a Ruperto por $100. 1185). siempre vamos a encontrar un acervo líquido e ilíquido. completan su cuota hereditaria. en cambio. De esta manera. debe reunir determinados requisitos: • • • Tiene que ser capaz de suceder. de $500. En cambio. De no haber efectuado el causante la donación de $100 a Ruperto. Estos acervos imaginarios se distinguen de los otros tres. en que no siempre vamos a encontrarlos en una herencia. Tiene que ser persona cierta y determinada. en virtud de una donación hecha a otro (Art. 1185. El primer acervo imaginario viene a impedir que un legitimario quede desmejorado. más los $100 de la donación) y Carmelo recibiría solamente los $250 por concepto de herencia. sumados a la donación que recibió. se trata de defender la mitad legitimaria y la cuarta de mejoras.2. dejando un acervo líquido para repetirse entre sus dos herederos (Ruperto y Carmelo). Fallece posteriormente. Incluso. 4. subjetivamente. Ruperto recibiría $350 ($250 por concepto de herencia. En cambio. se evita perjudicar a un legitimario con donaciones hechas a otro legitimario. lo que da un acervo imaginario de $600. El que haya acervos imaginarios o no. frente a las donaciones que el causante haya hecho a otros legitimarios.El primer acervo imaginario: Tiene por objeto proteger a los legitimarios. Los herederos pueden dirigirse en contra de los terceros. 1187). tal como están las cosas. los que. Ruperto y Carmelo. exigiendo la restitución de los bienes donados. que recibieron donaciones del causante en vida de éste. los $100 se suman a los $500 de la herencia. 1186 y 1187 se refieren a los acervos imaginarios.

Lo dice así claramente el Art. para tener capacidad para suceder. La razón es que mientras no se cumpla la condición . es necesario que el transmitido exista al momento del fallecimiento del transmitente y no del primer causante. deben interpretarse en forma restrictiva. Este principio. no puede ser titular de derechos y obligaciones. que se requiere la existencia natural. 962. es decir. y que constituya un principio de existencia. no obstante que en materia de sucesión testada existen algunas reglas que no se aplican a la sucesión intestada. Aquí se plantea una duda. Casos de incapacidad que se contemplan en el CC: 1.. la regla general es la capacidad de las personas. d) Las incapacidades se rigen por la ley vigente al momento de la apertura de la sucesión (Art. 1446. aquella que comienza con la concepción. las normas sobre capacidad e incapacidad se aplican a los demás sucesores. ¿A qué clase de existencia se está refiriendo la ley? ¿Legal o Natural? El CC no señala en forma precisa cuál es la existencia que debe tenerse para suceder. y quien no lo es. La segunda parte del inciso 1 del Art. quien no tiene existencia no es persona. no siendo procedente la interpretación por analogía. 955). regla muy similar al Art. al igual que en todo el Derecho Civil. Pero. b) Las normas sobre capacidad e incapacidad se aplican tanto a la sucesión testada como a la intestada.Incapacidad para suceder por no existir al tiempo de abrirse la sucesión (Art. Consecuencia de esto mismo. que dice relación con el derecho de transmisión. de que para ser capaz de suceder hay que tener existencia a lo menos natural al momento de abrirse la sucesión. tiene excepciones: a) Art. hay que tener presente algunas consideraciones de carácter general: a) El Fisco siempre es capaz de suceder: luego. 962 inciso 1 primera parte): la apertura de la sucesión se produce al momento del fallecimiento del causante (Art. 961. De acuerdo con las normas del CC. la situación es determinar quiénes son incapaces para suceder. En relación con esto. en relación con los actos jurídicos en general. es que quien alegue la existencia de una incapacidad tiene sobre sí el peso de la prueba. En esto. La excepción es la incapacidad. En este caso. c) Las normas sobre incapacidad constituyen una excepción (la regla general es la capacidad) y por el hecho de ser normas excepcionales. es necesario que el nacimiento se produzca. que la criatura esté concebida al momento de la apertura de la sucesión. 962 inciso 2: se refiere al asignatario condicional. Cuando se trata de este derecho. se puede concluir. 77. Entonces. contiene otra regla. debe existir al momento de la apertura de la sucesión. Basta. si atendemos al Art. 18 LER). y además al momento del cumplimiento de la condición. pero para que llegue a ser titular de esos derechos. no al Fisco.26 Se define como "la aptitud de una persona para recibir asignaciones por causa de muerte".

porque siendo una emanación del Estado. no se presenta problema de ninguna especie. No hay duda de que lo que se exige es que el "servicio importante" se preste dentro de los 10 años subsiguientes al fallecimiento del causante. si aplicamos el inciso 1 del Art. no adquiere ningún derecho. tienen capacidad para suceder. es necesario que la persona exista en el plazo máximo de 10 años siguientes al fallecimiento del causante. hay que distinguir entre personas jurídicas de derecho público. pero habiendo ésta obtenido posteriormente la personalidad jurídica. 963 inciso 1): si una entidad no tiene personalidad jurídica no es persona ante el derecho. pero la asignación se defiere solamente al momento del cumplimiento de la condición suspensiva. 962 inciso 3: se refiere a asignaciones a personas que no existen pero que se espera que existan (por ejemplo: asignación dejada a un nieto). este artículo contempla otra situación en el inciso 2. es incapaz de recibir toda clase de asignaciones. Sucede que las personas jurídicas extranjeras no han sido establecidas por una ley en Chile.. El ejemplo más típico en Chile lo constituye la Fundación Santa María. en cambio. para suceder en Chile. A su fallecimiento.. creada mediante una asignación instituida al efecto por don Federico Santa María. no tiene existencia legal.". c) Art. Por eso es que si la persona fallece antes del cumplimiento de la condición. semejante asignación carecería de valor. aunque al momento de fallecer el causante no exista esa persona. Por el hecho de tener personalidad jurídica. Como al fallecer el testador no existe aún la fundación. la asignación fue válida. Aquí hay que tener presente que la apertura de la sucesión. siempre que la fundación creada adquiera personalidad jurídica. 963 nos plantea un problema en relación con la capacidad de las personas jurídicas extranjeras.27 suspensiva. y personas jurídicas de derecho privado: a) En cuanto a las personas jurídicas de derecho público. se produce al momento del fallecimiento del causante. Es el caso muy común de las fundaciones que se crean por testamento. refiriéndose evidentemente a la limitación del plazo. aún cuando no hayan sido reconocidas en Chile. Así se desprende del encabezamiento del precepto en estudio: "valdrán con la misma limitación. ellas tienen personalidad jurídica. Para la solución del problema. si no la tiene al fallecimiento del causante. Pero. ejemplo: fallece una persona víctima del SIDA y deja un legado a quien descubra un remedio contra dicha enfermedad. y por consiguiente. y. ni tampoco han sido aprobadas por el Presidente de la República.. 546. por lo dispuesto en el Art. nada transmite a sus sucesores (Art. 963. la fundación no existía. El Art. en conformidad al inciso 2. 2.Son incapaces de suceder aquellas entidades a quienes falta personalidad jurídica al momento de abrirse la sucesión (Art. o no haya descubierto el remedio. cuando la asignación es condicional. la disposición tendrá eficacia. 1078 incisos 1 y 2). la persona no ha adquirido ningún derecho. En todo caso. b) Art. y según el Art. sino que sólo tiene una mera expectativa de llegar a ser asignatario. b) El problema se plantea con las personas jurídicas de derecho privado. . Esta asignación es válida. 546 quien no cumple con este requisito no es persona jurídica. 962 inciso final: se refiere a asignaciones hechas en premio de servicios importantes.

por cuanto el Art. ya que desarrollan una actividad totalmente transitoria (recibir una asignación). 3. 14 dispone expresamente que la ley chilena rige en nuestro país para todos los habitantes. Se reafirma esta posición con lo dispuesto en los Arts. Por ello. y porque el Art. 16 se aplica a los bienes y no a la capacidad. 375 del Código Penal. debemos recurrir a lo que existía en el CC antes de la dictación de la Ley 5. Esta norma tiene por objeto proteger la libre voluntad del testador. tipificado en el Art. Así. 16 declara que los bienes situados en Chile (sobre los cuales se harían efectivos los presuntos derechos hereditarios de la persona jurídica extranjera). incluso los extranjeros. y los Arts. esta opinión es controvertida. Para él. 963 es una regla de excepción. Pero. El legislador quiere precaver que se pueda ejercer alguna influencia. en la voluntad del testador. y el Art. ejerzan prerrogativas propias de las personas jurídicas. se rigen por la ley chilena. Para que opere esta incapacidad. no es lógico exigirle a una persona jurídica extranjera el reconocimiento de la autoridad chilena. sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. y no va a ejercer ninguna otra actividad en Chile (si fuera a ejercer una actividad en Chile. se concluye por algunos que las personas jurídicas de derecho privado extranjeras. 14 y 16 no son aplicables a este caso.Incapacidad del eclesiástico confesor (Art.. cualquier establecimiento sin personalidad jurídica. señala que la regla general es la capacidad para suceder (Art. se está refiriendo sólo al delito de incesto. no es una incapacidad tan amplia o general: . a la cual se siga una posterior condena. se concluye que cuando el CC habla de crimen de dañado ayuntamiento. cuando ella solamente va a recibir una asignación por causa de muerte. a través del eclesiástico confesor. porque estas personas no son habitantes de nuestro país. 965). Además. 546). Agrega Luis Claro Solar que los Arts. en tanto que la incapacidad que contempla el Art. ahí sí tendría que someterse al sistema de reconocimiento del Art. o bien. 14 y 16. los incestuosos y los adulterinos). 964): el CC habla de "crimen de dañado ayuntamiento”.750. no son capaces de suceder en Chile. Pero. 546 y 963 inciso 1 tienen por objeto impedir que asociaciones que no han sido reconocidas por la autoridad. es necesario que exista condena judicial antes del fallecimiento. Luis Claro Solar dice que las personas jurídicas extranjeras de derecho privado son capaces de suceder en Chile. que no puede hacerse extensiva a casos que no contempla. Como en el caso de los sacrílegos y adulterinos. pero no pueden ser aplicados a aquellas personas jurídicas que son tales conforme a la ley del país en que fueron formadas.28 Así..Incapacidad de las personas condenadas por delitos de dañado ayuntamiento (Art. nomenclatura que no contempla el Código Penal. Dicha ley suprimió en el CC los llamados hijos de dañado ayuntamiento (eran los sacrílegos. 961). como es el de las personas jurídicas extranjeras. no es capaz de suceder en Chile. que haya una acusación en contra del asignatario. Para precisar el alcance de esta expresión. 4. hoy no se configura un delito penal.

la que presenta especiales características: 1. La principal consecuencia de ello. se refiere sólo a la sucesión testamentaria. a favor del notario o testigos. será nulo (por aplicación del Art. 1061.Esta nulidad se produce sea que la asignación se haga directamente en favor del incapaz. Otra consecuencia que deriva del carácter público de las incapacidades. por ejemplo. Son de orden público. porque miran al interés general de la sociedad.. existe una contra excepción. y se refiere específicamente a la confesión de deuda en el testamento. Pero. no puede perdonarla. hasta el tercer grado inclusive. siendo incapaz el eclesiástico que hubiere confesado al difunto en la última enfermedad. el legislador toma algunas medidas para evitar que a través de algún artificio se puedan burlar estas normas. y no al particular del testador. existen otras pruebas escritas que acrediten la existencia de la deuda. es que el testador no puede renunciar a la incapacidad. 1133. si sólo consta en el testamento que el causante debía una cierta cantidad de dinero al notario.. Asignaciones hechas en el testamento a favor de un incapaz: Cuando se hace una asignación en el testamento. constituyen un legado gratuito. De este modo. si además del testamento. Pero. sino solamente va a constatar su . 965 inciso 2.29 a) En primer lugar. 3. 1061).Es una nulidad absoluta. sea que se la simule por medio de un contrato. o habitualmente en los dos últimos años anteriores al testamento. También. 1062. se impide que el testador burle la incapacidad. b) El testamento tiene que haberse otorgado durante la última enfermedad. ésta adolece de nulidad. con todas las consecuencias de ello. o se haga por interposición de persona (Art. y va a ser válida la asignación.. 966). según el cual las deudas confesadas en el testamento. sus familiares y dependientes (Art. 2. 5. a favor de un incapaz. el cual. porque no afecta a la totalidad del testamento. Las incapacidades presentan la característica de ser de orden público. nos encontramos ante un legado. La solución está en el Art. es que ésta existe sin necesidad de declaración judicial.. confirmada por otras pruebas. y a sus parientes por consanguinidad o afinidad. reconociendo deudas inexistentes en favor de los incapaces enumerados en el Art. Esta norma también tiene por objeto cautelar la libre voluntad del testador. De manera que. sino que única y exclusivamente a aquella parte del testamento en que se hace la asignación al incapaz.Es una nulidad parcial. en el Art. 1061). y de las cuales no exista un principio de prueba por escrito. Si hay una declaración judicial. de los testigos del testa mento. ésta no va a ser una declaración de incapacidad. precepto que no hace sino aplicar el Art. estaremos ante una confesión de deuda en el testamento.La incapacidad del notario. Esta incapacidad se hace extensiva a la orden o cofradía a que pertenece el eclesiástico. como asignación testamentaria que es.

porque va a poder hacerlo. 967. se deben hacer dos consideraciones: tiene que tratarse de un atentado "grave" contra la vida.. Además. ¿Qué se entiende por indignidad? No es otra cosa que la falta de méritos de una persona para suceder a otra.30 existencia. Pero. 968 Nº 3). es obvio que para que se configure esta indignidad es necesario que el asignatario haya sido condenado en el juicio correspondiente. llegue a adquirirla por prescripción. y si se desea invocar esta causal.Se produce respecto del consanguíneo dentro del sexto grado inclusive. 961). falta a su respecto la buena fe. el honor o los bienes del causante (Art. estando contempladas las cinco más importantes en el Art. es necesario que este atentado grave se pruebe por sentencia ejecutoriada.La llamada "homicidio del causante " (Art. pero no por sucesión por causa de muerte.Es indigno de suceder el que ha atentado contra la vida. 2. ya que también es indigno de suceder al causante. La prescripción que opera en este caso es la de 10 años (prescripción extraordinaria). es que los principios generales aplicables en materia de capacidad lo son también en materia de indignidades. Se contempla también dentro de esta causal de indignidad una figura especial. 3.. En este último caso. pues este modo de adquirir jamás operará como tal respecto del incapaz. es obvio que no se requiere declaración judicial (pues no la adquiere por la sola disposición de la ley). aquel que lo dejó perecer pudiendo salvarlo. el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata. Se desprende esto de lo establecido en el Art. que es uno de los elementos de la posesión regular. esto es. 968: 1. Lo que si puede suceder es que habiendo el incapaz entrado en posesión de la herencia o legado. la causal no se puede hacer valer en base a una sentencia condenatoria. para que se configure esta causal no es necesario que el asignatario sea el autor material del delito.. Si el incapaz no adquiere la herencia o legado. sino que basta que haya intervenido en él por obra o consejo. toda persona es digna de suceder. Las causales de indignidad son once. Consecuencia de esto. pues está afectado por una incapacidad y. porque este incapaz no va a poder tener posesión regular. dictada por el juez del crimen en el juicio que se haya seguido para hacer efectiva la responsabilidad penal. o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Lo que sucede es . 968 Nº 1): no obstante que la ley no lo dice expresamente. el principio es el mismo que en materia de incapacidad. 968 Nº 2): en relación con esto. el interesado va a tener que recurrir a la justicia civil para que declare la indignidad. Las indignidades para suceder: En materia de indignidades. en consecuencia. que no socorrió al causante en estado de demencia (Art. salvo aquellos que la ley declara indignos (Art. todo lo anterior no significa que el incapaz nunca pueda adquirir la herencia.

Aquí hay una sanción para los herederos abintestato. En el hecho. o impidió testar al difunto (Art... Pudiera ser que una persona. por lo tanto. Para que se configure esta causal. Como estas maniobras impiden conocer la verdadera voluntad del causante.El no solicitar nombramiento de guardador al causante (Art. Pero quedan excluidos de esto el cónyuge y los parientes del homicida (ellos no tendrían la obligación de denunciarlo). a través de la fuerza o maniobras dolosas. el legislador ha establecido esta causal. Se estima por la doctrina y la jurisprudencia que basta con la denuncia. se establece una indignidad para quien ha actuado de esta manera. 6. que es justamente lo que la ley trata de proteger. van a ser indignos de sucederlo.31 que dentro del sistema del CC. porque estando facultados para promover el nombramiento de un guardador al causante. admite prueba en contrario. es necesario que la detención u ocultación del testamento sea dolosa.. esto es. presunción que es simplemente legal y que. para evitar que se dé cumplimiento a las disposiciones testamentarias. 970). estableciendo una indignidad a su respecto. determinando que si esos parientes no socorrieron al causante que había caído en estado de demencia. porque el no realizar las acciones judiciales pertinentes en contra de la persona que dio muerte a aquél cuya herencia se va a recibir en todo o parte. y así llama a la herencia a los parientes consanguíneos colaterales. pudiendo haberlo ayudado. la ley distribuye la herencia atendiendo a lo que considera que habría sido la presunta voluntad del causante. es sancionar la negligencia del asignatario en perseguir judicialmente al autor del homicidio de su causante.Afecta al que ha detenido u ocultado dolosamente el testamento (Art. 969).El no denunciar a la justicia el homicidio cometido en la persona del difunto (Art. sanciona a quien recurrió a la fuerza o maquinaciones dolosas. Se ha discutido aquí en qué forma debe poner el asignatario en movimiento la acción penal. 4. 968 Nº 5).Afecta al que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposi ción testamentaria. regla que está en las normas sobre sucesión intestada (Art. por otro. Pudiera suceder que a un asignatario o un presunto heredero no le fuera beneficioso lo que se establece en el testamento y. El objeto de esta indignidad. porque con ello se está ejerciendo la acción correspondiente para denunciar el hecho a la justicia. es una sanción a la negligencia de estos asignatarios para cautelar los intereses materiales y personales del causante. o si bastará una simple denuncia. En relación con esto. si será necesario que intente una querella. o bien. demuestra una abierta ingratitud por un lado y. haya impedido al causante otorgar testamento. Pero la propia ley establece que se presume el dolo por el solo hecho de detener u ocultar el testamento. estimando que le conviene más la aplicación de las reglas de la sucesión intestada. . 992). no lo hacen. obtuviere del causante determinada asignación a su favor en el testamento. 968 Nº 4). 5. Como la voluntad del legislador es que el testamento sea el reflejo fiel de la voluntad del causante. podría considerarse una conducta sospechosa.. 7. hasta el sexto grado inclusive. en forma dolosa detiene u oculta el testamento (es éste el riesgo que presenta el testamento cerrado). Este es uno de los medios a que ha recurrido el legislador para cautelar la libertad de testar del causante.

32 8.- La excusa ilegítima del guardador o albacea (Art. 971). Esta causal se aplica a los guardadores designados en el testamento, y que se excusan en forma ilegítima para no ejercer ese cargo. No es aplicable a los guardadores establecidos en la ley, o que designa la justicia. Es una sanción para estos guardadores testamentarios porque no han querido respetar la última voluntad del causante, al excusarse de no desempeñar el cargo para el cual fueron nombrados en el testamento, sin una causal legítima. 9.- El que se comprometió a hacer pasar bienes del causante a un incapaz (Art. 972). Esta norma tiene por objeto reforzar la sanción de nulidad de las asignaciones en favor de los incapaces, aún cuando se realicen por interpuesta persona. No obstante que el Art. 972 dice "finalmente, es indigno de suceder", hay dos causales más de indignidad: 10.- El albacea removido por dolo (Art. 1300). 11.- El partidor que prevarica (Art. 1329). Fuera de esto, hay otras 3 situaciones que se asemejan a las indignidades, y que incluso algunos las equiparan. Estas situaciones son las siguientes: 1) La del menor que se casa sin el consentimiento de su ascendiente (Art. 114). 2) El que contrae matrimonio infringiendo las normas relativas al impedimento de segundas nupcias (Arts. 124 y 127). 3) El caso del cónyuge que dio lugar a la separación por su culpa (Art. 994) Las indignidades, a diferencia de las incapacidades, están establecidas en el interés del causante, y no en el interés general, característica que produce ciertas consecuencias: a) El causante puede perdonar la indignidad. Aún más, la ley presume su perdón en la situación contemplada en el Art. 973. b) La indignidad tiene que ser declarada judicialmente (Art. 974). El juicio en que debe tramitarse este asunto no tiene señalado un procedimiento especial, y por consiguiente, se aplican las normas del juicio ordinario. Este juicio puede ser provocado por todo aquel que tenga interés en excluir al indigno: los herederos de grado posterior al indigno, que a falta de éste van a adquirir ellos la asignación. los que heredan conjuntamente con el indigno, ya que al excluirlo van a adquirir la asignación de éste, por acrecimiento. el sustituto del indigno, ya que al excluir a este último, entra él a ocupar su lugar. los herederos abintestato, cuando declarada la indignidad del asignatario le corresponde a ellos llevar la asignación.

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los acreedores de los otros herederos, ya que al excluir al indigno se aumenta lo que llevan los otros herederos. c) La indignidad se purga por 5 años de posesión de la herencia o legado (Art. 975). Tratándose de los herederos, la posesión a que hacemos referencia es la legal, porque el heredero indigno adquiere la herencia al fallecimiento del causante, y la pierde solamente cuando se declara judicialmente la indignidad. En cambio, tratándose del legatario, este requiere la posesión material, porque a su respecto no existe la posesión legal. d) La acción de indignidad no pasa en contra de terceros de buena fe (Art. 976). La buena fe consiste en ignorar la existencia de la causal de indignidad. e) La indignidad se transmite a los herederos (Art. 977), es decir, los herederos del indigno adquieren la asignación con el vicio de indignidad. Reglas comunes a las capacidades e indignidades: 1.- La incapacidad y la indignidad no privan al heredero del derecho a alimentos (Art. 979). Sin embargo, en los casos que indica el Art. 968, el heredero es privado del derecho de alimentos. La doctrina y jurisprudencia estiman que estos cinco casos del Art. 968 constituyen casos de injuria atroz, y que justamente por eso el heredero es privado del derecho de alimentos, en concordancia con lo que dispone el Art. 324. 2.- Otra regla que origina bastantes problemas de interpretación, es el Art. 978. El problema consiste en determinar qué se entiende por "deudores hereditarios o testamentarios". Al respecto, hay dos opiniones bien precisas: a) Son aquellos que eran deudores del causante, cuando éste estaba vivo. Si aceptamos esta interpretación, tendríamos que concluir que el deudor del causante, al ser demandado por el heredero, no podría oponer a éste su incapacidad o indignidad. Esta posición es criticada, porque ella sería valedera solamente para el caso de indignidad y no para el de incapacidad. Lo sería para el caso de indignidad, porque el heredero indigno adquiere la asignación, y mantiene dicha situación mientras no haya una sentencia judicial que declare que es indigno. Tratándose de la incapacidad, en cambio, el heredero incapaz no adquiere asignación alguna, y siendo así, sería absurdo permitirle demandar al deudor y que éste no pudiera oponerle su incapacidad. b) Somarriva sustenta una opinión distinta, señalando que los "deudores hereditarios o testamentarios" son los propios herederos. La situación sería que el causante tenía en vida una deuda, fallece sin haberla pagado, y deja un heredero incapaz o indigno. Este heredero, al ser demandado por el acreedor del causante, no podría oponerle a este acreedor su propia incapacidad o indignidad. Paralelo entre las incapacidades e indignidades: Tienen varias características en común: ambas son inhabilidades para suceder a una persona, ambas son de carácter excepcional, y tanto a la una como la otra se le

34 aplican las disposiciones comunes de los Arts. 978 y 979. Sin embargo, existen profundas diferencias entre ambas instituciones: 1.- Las incapacidades son de orden público, y las indignidades están establecidas en atención al interés particular del causante. De este hecho derivan una serie de otras diferencias. 2.- La incapacidad no puede ser perdonada por el testador, quien en cambio puede renunciar a la indignidad, y aún más, la ley presume su perdón si el causante deja una asignación al indigno, con posterioridad a los hechos constitutivos de la respectiva causal (Art. 973). 3.- El incapaz no adquiere la asignación; el indigno si la adquiere y sólo puede ser obligado a restituirla por sentencia judicial. 4.- La incapacidad no requiere ser declarada judicialmente. La declaración judicial se limita a constatar la existencia de la incapacidad, y puede ser solicitada por cualquier persona. La indignidad, en cambio, debe ser declarada por sentencia judicial, a petición del que tenga interés en excluir al indigno. 5.- Como el incapaz nada adquiere en la herencia, nada transmite de ella a sus herederos. El indigno les transmite la asignación, aunque con el vicio de indignidad. 6.- La incapacidad pasa contra terceros, estén de buena o mala fe. La indignidad no pasa contra terceros de buena fe. 7.- El incapaz no adquiere la asignación, mientras no prescriban las acciones que se pudieren hacer valer en su contra. No adquiere por prescripción sino transcurridos 10 años de posesión de la asignación. En cambio, el indigno adquiere la herencia o legado por posesión de cinco años. 8.- Las incapacidades, por regla general, son absolutas. Los incapaces a nadie pueden suceder. En cambio, las indignidades son siempre relativas, se refieren a situaciones de ingratitud producidas entre el causante y el indigno, pudiendo éste suceder a otras personas, con respecto a las cuales no le afecta igual vicio

la sucesión intestada se funda en la presunta voluntad del difunto. 3) El causante dispuso de sus bienes. y en parte por la ley. etc. salvo que opere el acrecimiento o la sustitución. c. Se acostumbra a definir la sucesión intestada como "aquella que regla el legislador". Ello va a suceder cuando el heredero testamentario repudia la asignación que se le dejó o era incapaz. 980. Aquí no es la voluntad del causante la que regula la sucesión. pero no lo hizo conforme a derecho. porque el legislador determina el destino del patrimonio en base a la que presume habría sido la voluntad del causante. porque en este caso van a concurrir en su lugar los herederos abintestatos. en él no dispone de bienes (por ejemplo. pero no hay disposición de bienes). 980 y sgtes. Título II. ¿Cuándo entra a aplicarse esta regulación que hace la ley de la sucesión del difunto? En los casos que señala el Art. lo cual va a suceder siempre que falte el asignatario testamentario y no lleve su asignación. que son 3: 1) El difunto no dispuso de sus bienes (situación más corriente). por algún defecto de forma o de fondo. y solamente se instituyen legados. a falta de ellos. desde el punto de vista filosófico. porque tratándose de la sucesión intestada es la ley la que dispone la forma en que se va a suceder en los bienes del difunto. cuando ella no lo ha hecho. No hace testamento. b. El legislador pretende interpretar lo que el causante habría querido. porque en nuestro ordenamiento jurídico la sucesión puede ser parte testada y parte intestada. que es aquella en que la sucesión está en parte regulada por la voluntad del causante.35 II UNIDAD: LA SUCESIÓN INTESTADA. Libro III. Cuando se hace testamento. el cónyuge. Esta es la situación en que el testamento es nulo. Fundamento de la sucesión intestada La sucesión intestada encuentra su fundamento en la necesidad que existe de regular el destino que va a tener el patrimonio de una persona a su fallecimiento. Hay que tener presente que puede darse una situación especial. Es por ello que en los órdenes sucesorios están. los ascendientes. los descendientes. pero sus disposiciones no han tenido efecto. cuando por testamento se reconoce un hijo. a falta de éstos. Arts. 2) El causante dispuso de sus bienes. El causante no dispone de sus bienes cuando: a. en primer lugar. Se dice por otro lado que. Habiendo hecho testamento. .

como también lo es el derecho de transmisión. 1448).. Es decir. 983 y 984). la línea de los descendientes predomina sobre la de los ascendientes. Dentro de la misma línea. pero que a su vez pueden ser excluidos por otro grupo. 4. nunca legatarios. pero predomina el descendiente. sin que exista interposición de persona. excluyen a los ascendientes. En cambio. se lleva la totalidad de la herencia. DERECHO DE REPRESENTA CIÓN Dentro de las normas de la sucesión intestada.La calidad de la línea: según ésta. por esa misma razón. La sucesión intestada es un llamamiento a recoger la masa hereditaria. El Fisco. Aquí puede darse el caso que un descendiente tenga un parentesco más lejano que el ascendiente. Nunca en la sucesión intestada se llama a recoger una especie o cuerpo cierto determinado: la ley sólo instituye herederos. ¿Quiénes son llamados a suceder en la sucesión intestada? Art. 983. el pariente de grado más próximo excluye a los de grado más lejano. en materia de sucesión intestada.Sólo se toma en consideración el parentesco por consanguinidad. Los afines no. aquí se sucede por sí mismo. Esto está en relación con la ficción de la representación. etc. no se atiende al origen de éstos. hay algunas normas que lo determinan: 1. que es el derecho de representación. puede darse la situación de que parientes más lejanos del difunto concurran con otros más próximos. rompiéndose aquí el principio de prioridad del grado (no confundir el "derecho de representación" con la representación del Art. . La sucesión es por derecho propio o personal cuando se recibe la herencia por ser el pariente más próximo dentro del orden que recibe la herencia.36 En materia de sucesión intestada. 3. porque en materia de sucesión intestada se puede suceder por derecho propio. En virtud de este derecho de representación.... la cual tiene lugar solamente en la línea de los descendientes (Art. 2. y al cual la ley le llamaba a recibir la asignación.La regla de la prioridad del grado. se recibe la herencia por haber pasado la persona a ocupar el lugar de un ascendiente que falta. El derecho de representación es un caso de sucesión indirecta. presenta dos particularidades: sólo entra a falta de todo otro sucesor. existe un aspecto de bastante importancia. si la persona tiene descendientes.Los parientes son agrupados en órdenes sucesorios: éstos son grupos de parientes que excluyen a otro conjunto de parientes de la sucesión. ni al sexo ni a la primogenitura (Arts. 981 y 982). para determinar el destino de los bienes. ¿Cómo se determina la forma en que se va a llamar a los sucesores en la sucesión intestada? Al respecto. Así. cuando hay derecho de representación. y por derecho de representación. como heredero.

que reglamenta el derecho de representación. dos excepciones. si bien es cierto que en este caso hay testamento. como consecuencia de las reglas de la sucesión intestada. La ley hace aplicable a una sucesión testamentaria el derecho de representación. b) El propio texto del Art. que establece las reglas relativas a la sucesión intestada. es descendientes del representado.37 El derecho de representación está definido en el Art. es aquella persona de cuya herencia se representado. y tiene aplicación el derecho de representación. 984. deben concurrir los siguientes requisitos: 1) Tiene que tratarse de sucesión intestada. sin embargo. y el representante. y no se mencionan ni aparecen los ascendientes. ya por derecho de representación. Pero. * La otra excepción. y podrían concurrir ascendientes de grado más próximo con los de grado más lejano. En el derecho de representación intervienen tres personas: El primer causante. pero que son más aparentes que reales: * La primera. él o los al primer Para que opere el derecho de representación. 984 inciso 2. Este principio tiene. ya por derecho personal. y en él se dejó una asignación indeterminada a los parientes. que ha sido manifestada en forma indeterminada por él. El Art. que dice que se sucede abintestato. 989 inciso final. la encontramos en las asignaciones dejadas indeterminadamente a los parientes (Art. porque en las legítimas va a operar el derecho de representación. 984. Se llega a esta conclusión. El primer causante. El representante. en el segundo orden sucesorio (que es el de los ascendientes). el representado. 986. con lo cual queda claro que el derecho de representación no se presenta en favor de ellos. ello es consecuencia de que el legislador en este caso aplica las reglas de la sucesión intestada. Si operara el derecho de representación. 3) Sólo opera en algunos órdenes de sucesión. Esto queda confirmado con lo que dice el Art. esta situación no se representaría. 1183): en este caso. el de grado más próximo excluye a todos los demás ascendientes de grado más remoto. cosa que hace para interpretar la presunta voluntad del testador. estamos ante la sucesión testada: hay un testamento. Según esta norma. es decir: . trata. En este caso. se señala que tampoco hay una verdadera excepción al principio. 2) El derecho de representación sólo opera en la línea descendiente (no en la ascendiente). que son los que indica el Art. la encontramos en materia de legítimas (Art. El causante. en base a dos argumentos fundados en el texto de la ley: a) El Art. 1064). es aquella persona que estaba llamada a suceder al primer pero que no puede o no quiere sucederlo. está ubicado en el Título II del Libro III. que ocupa el lugar de éste para suceder causante. 986 enumera los órdenes sucesorios en los cuales opera el derecho de representación.

los asignatarios toman entre todos y por partes iguales la porción a que la ley los llama. 984 inciso final. pero se discute si procede el derecho de representación respecto de una persona viva. En el derecho comparado. lo que dispone el Art. Una persona no quiere suceder. 987 inciso 1). la cual supone que el representante sucede directamente al causante. pudiendo concurrir parientes de primer. c) Se puede representar a la persona cuya herencia se ha repudiado. De este principio. Que no tenga esta limitación. ha sido desheredado. sino que de la ley. o ha fallecido antes que el causante. Un principio importante en el derecho de representación. y ocupando el lugar y grado de parentesco de éste. 986. 985). Esta discusión no tiene lugar en el derecho chileno. 985): Se sucede por cabeza cuando se hereda personalmente. porque el representante adquiere directamente del causante. en materia de representación. b) El representante tiene que ser capaz y digno respecto del causante. Si bien el derecho de representación se limita a estos casos que contempla el Art. El derecho de representación es una ficción legal. todos los representantes. pues el derecho le proviene de la ley. y es por ello que se señala que este derecho no proviene del representado. En la descendencia de sus hermanos. a menos que la ley establezca otra división distinta (Art. cuando es indigno. tercer grado. y. 985). en este caso. en los casos que la ley indica. es aquel en que el representado ha fallecido antes que el causante. toman por partes iguales la porción que hubiere cabido al representado (Art. 4) Tiene que faltar el representado: se entiende que falta. incapaz. por el Art. 987. no es un derecho que le venga a través del patrimonio del representado. . 977. este caso es indubitado. ello porque el representante sucede directamente al causante y no al representado. en relación con el Art. segundo. El representante adquiere su derecho a suceder porque la ley se lo confiere. 984. en reemplazo del representado. En otras palabras. y no del representado (Art. El caso más frecuente. cuando repudia. se derivan una serie de consecuencias importantes: a) La herencia del representado indigno no se transmite con el vicio de indignidad. etc. y no puede suceder.38 En la descendencia del difunto. cualquiera que sea su número. tiene que reunir los requisitos para suceder al causante. Efectos de la representación: Se puede suceder a una persona por estirpes o por cabezas (Art. el representado no le transmite su derecho en la herencia del causante al representante. dentro de ellos no tiene límite. es que este derecho emana directamente de la ley y no del representado. se desprende de lo que establece el inciso final del Art. No tiene aplicación entonces. es decir. Cuando opera el derecho de representación se sucede por estirpe. en este caso. no importando que no los reúna respecto del representado.

Orden de sucesión de los colaterales: Art. 990. los que son por parte de un mismo padre (hermanos paternos) o por parte de una misma madre (hermanos maternos). por ende. reglamentación que hace a través de los órdenes sucesorios. si el causante no tiene descendencia. no se extienden más allá del sexto grado (son los vulgarmente llamados "primos de segundo grado"). 989. los que son hijos de un mismo padre y de una misma madre (hermanos carnales). El adoptado (hoy tiene el estado civil de hijo). 3. Son hermanos de doble conjunción. De los colaterales. de tal suerte que en este orden concurren: • • • Los hijos.. pero que a su vez puede ser excluido por otro conjunto de parientes. es aquel grupo de parientes que excluye a otro conjunto de parientes de la sucesión. 2.Orden de sucesión del cónyuge y ascendientes: Art. personalmente o representados por su descendencia.39 LOS ÓRDENES SUCESORIOS La ley reglamenta la forma en que concurren y son excluidos los herederos abintestato. 988. 41. De los hermanos. que reciben el nombre de quien hace de cabeza del orden respectivo: De los descendientes. Del cónyuge y ascendientes. 4. del modo siguiente: a) El o los colaterales de grado más próximo.. Como concepto. Del Fisco. La herencia se distribuye entre los colaterales.Orden de sucesión de los hermanos: Art.. El cónyuge sobreviviente (concurre como heredero). excluirán siempre a los otros. o representantes de éstos.Orden de sucesión de los descendientes: Art. 992. b) Los derechos de sucesión de los colaterales. 1. con relación al Art. Hay 5 órdenes de sucesión. Este primer orden sucesorio va a operar si hay descendencia. . pasaremos al segundo orden de sucesión. de tal suerte que el derecho de representación respecto de los hermanos excluye este orden. Concurren el cónyuge y los ascendientes de grado más próximo. c) No se hacen distinciones entre colaterales de doble y simple conjunción.. que se complementa con las disposiciones de la Ley de Adopción. Son hermanos de simple conjunción. Este orden no tendrá lugar mientras haya hermanos.

1191. y parte intestada. 996 da las reglas aplicables para este caso particular. estos herederos testamentarios participan en la sucesión intestada hasta completar la porción que les corresponda. 1191 se va a aplicar cuando "todos" los herederos sean legitimarios. en síntesis. 994 inciso 1). 1191 inciso final). 996. El inciso tercero del Art. 996. lo sean a la vez abintestato. 996 sobre el Art. La solución a este problema. los pierde en los casos en que hubiera dado lugar a la separación judicial por su culpa (Art. 995). 996 dice "en lo que de derecho corresponda".40 5. 952 señala que la sucesión en los bienes de una persona puede ser parte testamentaria. la da el inciso 2 del Art. . sucederá el Fisco (Art. conforme a las reglas de la sucesión intestada. puede ser interpretada erróneamente. Esto quiere decir que reciben aplicación las reglas de la sucesión intestada. Dada su redacción. norma que se refiere a que el testador debe respetar las asignaciones forzosas. Por su parte. SUCESIÓN PARTE TESTADA Y PARTE INTESTADA El Art. y en lo que resta. porque ésta es la expresión de la real voluntad del causante. que si su porción testamentaria es "inferior" a la que les correspondería por aplicación de las reglas de la sucesión intestada. 996. El Art. puede suceder que haya personas con derecho a suceder por testamento y también abintestato. en caso contrario. lo cual está ahora ratificado en el inciso final del mismo Art.Orden de sucesión del Fisco: A falta de todos los herederos abintestato designados precedentemente. Si la porción testamentaria "excede" a lo que les correspondería abintestato. se aplica el Art. 996 inciso 1. Esta situación se equipara a una causal de indignidad. Se pone en el caso de que los herederos designados en el testamento. Situación del cónyuge que dio lugar a la separación por su culpa: Los derechos que tiene el cónyuge en la sucesión intestada.. se aplica en primer término el testamento. la sucesión se rige por las normas de la sucesión intestada (Art. Cuando se plantea esta situación. es decir. el Art. con relación al Art. estableciendo. llevan siempre la primera. prevaleciendo el Art. Al aplicar estas reglas. en caso de conflicto. concurran en la parte intestada de la herencia.

ya que el testamento puede tener otras finalidades distintas de la disposición de bienes del causante. El fundamento de estas solemnidades es doble: . y de todas maneras existirá este acto de última voluntad. 354. o bien. puede referirse a una parte de sus bienes (Art.. 1324). y otros en que es menos solemne. nombrar un partidor de los bienes que deja el causante (Art.Es un acto jurídico unilateral: es una manifestación de voluntad destinada a producir efectos jurídicos.Es un acto "más o menos solemne": hay ciertos casos en que el testamento es más solemne. designar un albacea (Art. Pero. quiere decir que el testador dejó la disposición de sus bienes a la regulación de la ley. 1270). 952. Características del testamento: 1. comprenda todos los bienes del causante. Esto es así. nombrar un guardador (Art. 187). no obstante que eso es lo más normal. reconocer un hijo (Art. si no hay disposición de bienes. 358 y 359). no es indispensable que al haber disposición de bienes en el testamento. porque la voluntad es de una sola persona (la parte es una sola persona). 999 define al testamento. Por otro lado. esto es. 2. Las solemnidades en el testamento tienen el carácter de objetivas. El Art. por ejemplo..41 III UNIDAD: LA SUCESIÓN TESTADA. están establecidas en consideración al acto en sí mismo. 980 y 999). pero la verdad es que para que haya testamento no es necesario que forzosamente exista disposición de bienes. Esto concuerda con lo que veíamos en orden a que la sucesión puede ser parte testada y parte intestada. Es un acto jurídico subjetivamente simple. Es aquella que se gobierna por las disposiciones contenidas en el testamento del causante (Arts. y es unilateral. porque es la manifestación de voluntad de una sola parte: el testador. Esta definición parte señalando que en el testamento una persona dispone de todo o de parte de sus bienes. En él se puede. 999). Pero el testamento siempre es solemne. los que tuvo en vista el testador al momento de otorgarlo.

Este principio de carácter excepcional recibe varias aplicaciones. los relativamente incapaces pueden otorgar testamento (Art. se desprenden ciertas consecuencias: a) El legislador no acepta los testamentos mancomunados o conjuntos. Pero. entre ellas la del Art. esto  El Art. en el testamento no puede darse la participación sino de una sola persona: el testador. aquellas en que el testador asigna alguna parte de sus bienes a condición de que el asignatario le deje por testamento alguna parte de los suyos (Art. pueden producirse algunos efectos. por ejemplo. y que se exprese con plena libertad. el reconocimiento voluntario de un hijo (acto jurídico unilateral). 1004). entendiéndose por tales. todos estos actos de trascendencia jurídica son solemnes. 1059). Por la misma razón. el militar y el marítimo (Art. porque con el testamento se origina la sucesión por causa de muerte. estamos ante el testamento menos solemne o privilegiado. que es un modo de adquirir que se basa precisamente en el fallecimiento del testador. Prácticamente todos los actos jurídicos admiten la participación de varias personas. este tiene tres especies: el verbal. con el objeto de cautelar que la voluntad del autor sea producto de la meditación. . 1140 y 1142). y legados entregados por el causante en vida a los beneficiados con derecho a ello (Arts. estamos ante el testamento solemne propiamente tal. cuando exige una menor cantidad de solemnidades. en vida del causante. Ello es así. c) En materia testamentaria no cabe la representación (Art. pues regulará el destino final de los bienes del causante. puede ser efectuado al mismo tiempo y en forma conjunta por padre y madre. 999 y 1003): esta es una característica propia del testamento. De esta característica.42 a) Porque a través de ellas queda una prueba preconstituida de la verdadera voluntad del testador. 999: "para que tenga pleno efecto después de sus días". a saber: a) El reconocimiento de hijos. b) Porque el testamento es un acto de gran importancia en el campo jurídico. b) Las donaciones revocables. b) Tampoco acepta las disposiciones captatorias. 1030). 4. y generalmente.. A su vez. 1003). es decir. los otorgados por dos o más personas a un tiempo (Art. En cambio. incluso los unilaterales.Es un acto personalísimo (Art.  3. 999 dice que el testamento es un acto más o menos solemne. lo cual está señalado en el Art.. De fluye una importante clasificación: cuando la ley exige mayor cantidad de solemnidades. en vida del causante.El testamento produce sus efectos plenos una vez falle cido el causante : ello no obsta a que pueda producir otros efectos. 1063. 262). El efecto es dar nacimiento a un derecho de usufructo sobre los bienes entregados. Así.

Pero lo revocable en el testamento son "las disposiciones testamentarias". fuerza y dolo. Se encuentra consagrado en el Art. b) Voluntad exenta de vicios: la base fundamental del testamento es que la voluntad sea libremente manifestada.. el testamento es válido. Requisitos del testamento: Son de tres clases:  Requisitos internos.  Requisitos que dicen relación con las disposiciones testamentarias. la regla general es la capacidad para testar.43 5. pero no las declaraciones testamentarias. porque constituye una característica esencial del testamento. aún cuando posteriormente incurra en causal de inhabilidad (Art. 1001). Por lo tanto. Lo es porque el legislador desea que el testamento sea la manifestación de la última voluntad del causante. A la inversa. Los vicios de la voluntad son error. si una persona otorga testamento.El testamento es esencialmente revocable: lo dice también la definición. el testamento será nulo. el CC al tratar de la revocación. Así. En cambio. La voluntad exenta de vicios. en ninguna parte establece que las declaraciones lo sean. y es por ello que puede ser dejado sin efecto por la sola voluntad del que lo otorgó. que luego de enumerar las personas incapaces para testar. siempre discurre sobre la base de que se dejen sin efecto las disposiciones. si era hábil para testar al momento de otorgarlo. termina señalando "las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar". Por ello. aun cuando después (obviamente antes de fallecer) desaparezca esa inhabilidad. con exclusión de aquellos que la ley declare incapaces. que la propia ley señala. . Así se desprende de la propia definición. 1005.Requisitos Internos:   La capacidad del testador. la ley no reconoce validez alguna a las cláusulas testamentarias que significan entorpecer la facultad de revocación (Art. pero no las declaraciones. por el contrario. 1. La capacidad para testar tiene que existir al momento de otorgar el testamento. que habla únicamente de disposiciones testamentarias. y considerando que el testamento producirá sus efectos después de fallecido el causante (por lo cual va a ser difícil determinar la verdadera voluntad de éste).. al igual que en todo el campo del derecho. es que el legislador toma precauciones cautelando la voluntad del causante.  Requisitos externos o solemnidades. estableciendo su revocabilidad. 1006). Por ello. y era inhábil para testar. a) Capacidad para testar: el principio en esta materia. Esta facultad de revocar las disposiciones testamentarias es de orden público. es que la persona sea capaz para testar. y la excepción la constituyen los incapaces para testar.

1456 y 1457). Por lo tanto. cuando dice "de cualquier modo". ya que no existe contraparte. cuando el legislador señala que el testamento es nulo en todas sus partes. para obtener una cláusula testamentaria en su favor. lo que quiere decir es que la totalidad del acto está afectada de nulidad. en el cual interviene una sola voluntad. Dan dos argumentos:  el texto del Art. Empero. dándosele su actual . el Proyecto de 1853 que sólo era nula la disposición testamentaria obtenida por posteriormente el criterio del legislador. No obstante. por lo cual se aplican las reglas generales del dolo. 1007.La fuerza en materia testamentaria: El legislador se refiere a la fuerza en materia testamentaria en el Art. viciará la voluntad. según si afecta la totalidad o una parte del acto. el Art. que la fuerza en materia testamentaria no requiere reunir los requisitos de ser grave. sino que también en total y parcial. por vicio de fuerza. como vicio del consentimiento. Por otra parte. . No se ve la razón de que fuere la nulidad absoluta en materia testamentaria. injusta o ilegítima. 1007.44 . puede viciar la voluntad del testador la obra de cualquier persona. es relativa. y no solamente la asignación obtenida por fuerza. pareciera que ésta no es una interpretación adecuada. Esta última exigencia debe ser entendida racionalmente. en general. En efecto. 1007 señala que el testamento es nulo "en todas sus partes". circunstancia que habría llevado al legislador a sancionarla con la nulidad absoluta. porque la nulidad no solamente se clasifica en absoluta y relativa. al señalar que el testamento es nulo en todas sus partes. y determinante en la manifestación de voluntad. sostienen que la sanción es la nulidad absoluta. y llegar en consecuencia a la conclusión de que no tiene cabida en materia testamentaria. por ser el testamento un acto jurídico unilateral. injusta o ilegítima y determinante. indica que la sanción es nulidad absoluta. La fuerza tiene como sanción. la jurisprudencia ha resuelto que la fuerza debe reunir los requisitos señalados.  Pero. El Art. Quienquiera que se haya valido del dolo. 1007. Cambia redacción. para ser vicio de nulidad del testamento. la trascendencia que la fuerza tendría en materia testamentaria. con una salvedad: el dolo como vicio del consentimiento debe ser determinante y obra de una de las partes. la nulidad relativa. Por lo tanto. esto es. historia fidedigna del establecía expresamente medio de fuerza. Se plantea un problema con la redacción del Art.El dolo en materia testamentaria: El legislador no ha dado normas especiales en lo que al dolo se refiere. ser grave. para viciar el testamento. 1007 admite otra interpretación. hay autores que fundándose especialmente en esta expresión. lo que plantea otro problema. Esta interpretación se funda también en la establecimiento de la ley. Algunos autores han estimado en base a la redacción de este artículo. La doctrina estima mayoritariamente que la fuerza debe reunir los requisitos generales de toda fuerza para viciar el consentimiento (Arts. ya que a través de ella se estaría torciendo la verdadera voluntad del testador. porque la nulidad.

que son comunes a todo testamento solemne: 1) La escrituración (Art. de acuerdo al Art. según el inciso final del Art. 1008 inciso 3).45 . Clasificación del testamento: Se hace en base a las solemnidades a que se encuentra sometido. I. 1008:   Solemne Menos solemne 1. el testamento adolece de nulidad. Es un número variable. Son testamentos privilegiados. la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de los testigos. pero hay casos en caso del testamento solemne abierto. que público. determinadas expresamente por la ley (Art. que siempre será solemne.El error en materia testamentaria: El legislador lo trata. Al comentar la definición del Art. 1013. 2. y la opinión dominante era que este testigo podía serlo. El testamento solemne puede ser otorgado en Chile o en el extranjero. 999. 1012). Pero.  el testamento marítimo. por consideración a circunstancias particulares.Testamento solemne: es aquel en que se observan todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere. es decir.  el testamento militar. . de manera que si afecta a más de uno. puede ser. 1030:  el testamento verbal.. en los Art. en el aspecto o comportamiento del testigo inhábil. testamento solemne debe concurrir el ley. de acuerdo al Art. 2) La presencia de testigos: en todo número de testigos hábiles exigidos por la general es que se exija 3. La regla que la ley exige que sean 5.. el primero de los cuales es ser hábiles (Art.Testamento menos solemne o privilegiado: es aquel en que pueden omitirse algunas de estas solemnidades. se señala que el testamento. la circunstancia de la inhabilidad real del testigo no anula el acto. ¿Qué sucede si uno de los testigos del testamento es inhábil? Si la inhabilidad no se manifiesta exteriormente. 1011). Este es el no ha sido otorgado ante funcionario ..Testamento solemne otorgado en Chile: Existen ciertos requisitos. El otorgado en el extranjero puede ser extendido conforme a la ley chilena o a la ley extranjera.Habilidad de los testigos: Deben reunir ciertos requisitos. al hablar de las disposiciones testamentarias. El otorgado en Chile puede ser abierto o cerrado. 1057 y 1058.

en general no se acepta la opinión de Claro Solar.46 Esta disposición es uno de los casos de aplicación del principio legado por los romanos de que el error común constituye derecho (error comunis facit jus). Ejemplo: hace de testigo en un testamento una persona de 17 años. uno por lo menos debe saber leer y escribir.1. 1014):  Otorgado ante funcionario público competente y tres testigos. Claro Solar sostiene que el legislador no pretende aumentar el número de funcionarios que pueden concurrir al otorgamiento del testamento.Testamento abierto. público o nuncupativo: Es aquel en que el testador hace sabedores a los testigos. sino que su intención es sólo la de suplir la falta de notario.1. Podemos decir que es el funcionario donde se concurre normalmente para el otorgamiento. Si hay notario. deben estar domiciliados en la comuna en que se otorga el testamento. I. Si ésta hubiere sido la intención del legislador. 2) Si el testamento se otorga ante tres testigos. o al menos en alguna forma. tenemos el caso del testamento otorgado ante escribano o notario.Otros requisitos de los testigos: Están contemplados en el inciso final del Art. El notario debe ser competente en cuanto a la materia. y se basa para afirmar ello en la expresión "podrá hacer las veces de un escribano". b) Otro funcionario competente es el juez de letras del lugar del otorgamiento..1. y en cuanto al territorio. ¿El testador puede elegir entre estos funcionarios? Claro Solar sostiene que cuando el Art.  Otorgado ante cinco testigos. lo que interesa es otorgar el testamento con rapidez. y tres testigos: . 1014 inciso 2. 1012: 1) Dos de ellos. De manera entonces que: a) En primer término. Este es por excelencia el funcionario competente para autorizar el testamento solemne abierto. de las disposiciones contenidas en su testamento. Hay que tener presente que en caso urgente el testador no va a poder averiguar si hay o no notario en el lugar de otorgamiento. Puede ser de dos clases (Art. En tanto que si se otorga ante 5. Pero. es porque parte del supuesto que no hay notario que pueda concurrir al otorgamiento del testamento. I. porque sería una circunstancia que afectaría . por cualquier causa que le impida esa concurrencia. con toda seguridad lo habría señalado expresamente. . deben saber a lo menos dos. a quien todos creen mayor de edad.Testamento otorgado ante funcionario público competente. a lo menos. 1014 llama a otro funcionario a hacer las veces de notario. obligatoriamente habrá que concurrir ante él. y sostener lo contrario introduciría un elemento de incertidumbre en materia testamentaria..Funcionario competente: Art. La redacción del artículo no da argumento suficiente para decir que el Juez de Letras puede hacer las veces de escribano sólo a falta de notario.

47 la validez. Por ejemplo, si una persona otorga testamento ante el juez de letras competente y, posteriormente otra persona desea impugnar el testamento, podría hacerlo probando que al momento del otorgamiento había notario en el lugar del otorgamiento, motivo por el cual el juez no estaba facultado para concurrir al otorgamiento del testamento. Por eso, la opinión mayoritaria es que el testador puede elegir entre el notario y el juez de letras. El testamento abierto, puede ser otorgado en protocolo o en hoja suelta. Lo normal es que se otorgue en el protocolo del notario, caso en el cual el testamento es una escritura pública, ya que cumple con todos los requisitos de ésta (Art. 403 COT). Pero no es obligatorio que se otorgue en el protocolo, sino que también podría otorgarse en hoja suelta, dándose las siguientes razones: a) Lo dispone el Art. 1017: "el testamento abierto podrá haberse escrito previamente"; lo cual indica que bien puede el testamento no ingresar al protocolo, ya que de lo contrario equivaldría a que éste saliese de la notaría, caso que jurídicamente es imposible. b) El Art. 866 CPC y 420 Nº 2 COT se refieren a la protocolización del testamento abierto otorgado en hoja suelta, sin hacer distinción en cuanto al funcionario ante el cual fue otorgado el testamento, lo que viene a confirmar que incluso si se hace ante notario no es forzosa su inserción en el protocolo. Tratándose del juez de letras, se otorga en hoja suelta, porque éste no tiene protocolo. I.1.2.- Testamento abierto otorgado ante cinco testigos: Este testamento se otorga sin la intervención de funcionario público, sino sólo ante cinco testigos (Art. 1014). Por el hecho de que no se otorgue ante funcionario público, este testamento no está revestido de la misma autenticidad de aquel que se otorgó ante el funcionario público competente y tres testigos. Por eso, la ley, para proceder a la ejecución de este testamento otorgado ante cinco testigos, exige previamente su publicación (Art. 1020). El juez competente para conocer la publicación del testamento, es el del último domicilio del testador (Art. 1009). El procedimiento de publicación es el siguiente: 1.- Fallecido el testador, se llevará el testamento ante el juez competente, el cual tiene que cerciorarse de la muerte del testador, salvo en aquellos casos que la muerte se presuma (Art. 1010). 2.- Hecho esto, el juez cita a su presencia a los testigos del testamento, para que reconozcan sus firmas y la del testador. Los testigos proceden a efectuar ese reconocimiento, y si alguno de ellos está ausente, los que se encuentran presentes abonarán sus firmas en caso necesario, y siempre que el juez lo estime conveniente. Las firmas del testador y de los testigos ausentes pueden ser abonadas por declaraciones juradas de otras personas fidedignas (Art. 1020). 3.- Reconocida la firma del testador y la de los testigos, el juez tiene que rubricar el testamento al principio y al fin de cada página, y disponer que se protocolice en alguna notaría (Art. 1020 inciso final). Protocolización del testamento otorgado en hojas sueltas:

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El Art. 866 CPC dispone que el testamento abierto, otorgado ante funcionario competente y que no se haya protocolizado en vida del testador, será presentado después de su fallecimiento y en el menor tiempo posible al tribunal, para que ordene su protocolización. Tratándose de testamento abierto otorgado ante 5 testigos y, por lo tanto, sin intervención de un funcionario público, la protocolización la ordena el Art. 1020. La protocolización del testamento, en general, presenta una particularidad porque, de acuerdo con el Art. 417 COT, esta protocolización debe hacerse agregando su original al final del protocolo, con los antecedentes que lo acompañen. De acuerdo con el Art. 415 COT, la protocolización se define como el hecho de agregar un documento al final del registro de un notario. Para que la protocolización surta efectos legales, deberá dejarse constancia de ella en el libro Repertorio el día en que se presente el documento. Por su parte, el Art. 417 COT señala que para protocolizar los testamentos será suficiente la sola firma del notario en el libro Repertorio. Plazo para protocolizar: el CC no exige plazo para la protocolización del testamento otorgado en hojas sueltas ante funcionario competente, pero el COT en su Art. 420 dice que una vez protocolizados, valdrán como instrumentos públicos los testamentos solemnes abiertos que se otorguen en hojas sueltas, siempre que su protocolización se haya efectuado a más tardar, dentro del primer día siguiente hábil al de su otorgamiento. Los tribunales han resuelto que esa norma no es aplicable a los testamentos abiertos otorgados ante 5 testigos, porque previo a su protocolización debe procederse a su publicación, y ésta se efectúa después de fallecido el testador, con lo cual no es posible cumplir con el plazo indicado en el Art. 420 COT. También, se ha resuelto que la nulidad de la protocolización no implica la nulidad del testamento, sino que la sanción sería, si éste no puede volver a protocolizarse por haber transcurrido el plazo legal, que no tendría el carácter de instrumento público. Declaraciones que debe contener el testamento abierto: Sea el otorgado ante funcionario público y tres testigos, o el otorgado ante cinco testigos, según el Art. 1016 debe expresar:        El nombre y apellido del testador. El lugar de su nacimiento. La nación a que pertenece. Si está o no avecindado en Chile, y si lo está, la comuna en que tuviere su domicilio. Su edad. La circunstancia de hallarse en su entero juicio. Los nombres de las personas con quienes hubiere contraído matrimonio, de los hijos habidos en cada matrimonio, de cualesquier otros hijos del testador, con distinción de vivos y muertos. El nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos.

El Art. 1016, en su inciso 2, está complementado por el Art. 414 COT, que exige que el notario deje constancia de la hora y lugar en que se otorga el testamento. Otorgamiento mismo del testamento abierto:

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Arts. 1017 y 1018. El otorgamiento del testamento abierto puede dividirse en dos etapas: la escrituración y lectura del testamento, y su firma. 1.- Escrituración y lectura del testamento: Art. 1017. Los tribunales han resuelto que es nulo el testamento otorgado ante cinco testigos, en que no se indique cuál de ellos debe leerlo. El inciso final del Art. 1017 dispone que la lectura del testamento es un acto continuo e ininterrumpido. Este precepto está en perfecta armonía con el Art. 1015 inciso final. El Art. 1015 en el fondo dice qué es el testamento abierto. ¿Es necesario dejar constancia en el testamento, que se ha cumplido con la solemnidad de la lectura? Algunos sostienen que hay que dejar constancia en el testamento del hecho de haberse leído, porque el testamento es un acto solemne, y como tal tiene que bastarse a sí mismo, y esta exigencia no se cumple si no se deja constancia de haberse cumplido con esta solemnidad. Pero, en general, la doctrina y jurisprudencia están por la tesis contraria, y dan las siguientes razones: a) Porque son dos cosas diferentes las solemnidades y la prueba de ella. La solemnidad es la lectura del testamento, y la prueba de ella consiste en acreditar que se procedió a dicha lectura, lo cual podría hacerse sin la constancia en el testamento. b) Además, argumentan con el Art. 1019, en el sentido de que al referirse al testamento del ciego, sordo o sordomudo (que sólo pueden otorgar testamento abierto), exige expresamente que se deje constancia en el testamento de la circunstancia de haberse leído. Si la ley, en este caso específico exige que se deje constancia de la lectura del testamento, y nada dice en el Art. 1017, es porque la regla general es la inversa, o sea, que basta la lectura del testamento, no siendo necesario que éste de fe de ella. 2.- Firma del testamento: el Art. 1018 dispone que el acto de otorgamiento del testamento termina con la firma del testador y testigos, y por la del escribano, si lo hubiere. Puede acontecer que el testador no sepa o no pueda firmar, caso en el que se mencionará esta circunstancia en el testamento. No es necesario que alguien firme por él. Si alguno de los testigos no pudo o no supo firmar, otro testigo firmará por él y a ruego suyo, expresándose así en el testamento. Existe pues una diferencia entre el testador y los testigos: si el primero no sabe o no puede firmar, nadie podrá hacerlo por él; en cambio, en el caso de los testigos, su firma puede ser reemplazada por otro de ellos. La Corte Suprema ha fallado que en tal evento no es posible que firme por el testigo un tercero extraño al acto, so pena de nulidad del testamento. Hemos visto que el testamento solemne otorgado en Chile puede ser abierto o cerrado. La regla general en esta materia es que queda a elección del testador, la forma del testamento. Pero esta regla general tiene algunas excepciones, porque hay algunas personas que están obligadas a otorgar testamento abierto, y otras que están obligadas a otorgar testamento cerrado. 1) Personas obligadas a otorgar testamento abierto: Sólo pueden otorgar testamento abierto, y nunca cerrado:

. Aquí no existe la alternativa de otorgarlo ante 5 testigos (Art. el testamento solemne cerrado debe otorgarse siempre ante funcionario competente y tres testigos. c) El testamento está escrito de puño y letra por el testador. se puede incluir dos categorías de personas: a) El sordomudo que sólo puede darse a entender por escrito. b) El testamento está escrito por un tercero. sordo o sordomudo (Art. cuando el testador no pudiere entender o ser entendido de viva voz. 1024. I. por el hecho de estar firmado por el testador. Dentro de la expresión utilizada por el precepto. Al respecto se plantea la discusión: . La redacción de este artículo. b) El ciego. No se produce problema aquí en cuanto a la validez del testamento.2. 1019). Personas ante quienes debe otorgarse: A diferencia de lo que sucede con el testamento solemne abierto. No hay duda alguna de que éste es válido. 1023):  Escrituración y forma del texto. sólo podrá otorgar testamento cerrado. Lo normal es que sólo el testador tenga conocimiento de lo que él ha dispuesto.Escrituración y forma del testamento: La ley exige como solemnidad.Testamento solemne cerrado o secreto: Es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de las disposiciones testamentarias (Art.  Redacción y firma de la carátula del testamento.. 1.  Introducción del texto en un sobre cerrado. Lo que caracteriza a esta forma de testamento es que los testigos u otras personas no saben el contenido del testamento. pero no está firmado por él. en cuanto a la escrituración del testamento cerrado. 2) Personas que no pueden otorgar testamento abierto: Según el Art. 1022). También es válido. b) El extranjero que no conociere el idioma castellano. 1008 inciso final). y firmado por el testador. que se encuentre escrito o a lo menos firmado por el testador (Art. Otorgamiento del testamento cerrado: Las etapas de que consta son (Art. origina tres situaciones que pueden presentarse: a) El testamento está escrito y firmado por el testador. 1023). 1021).50 a) El analfabeto (Art.

1023 inciso 5):     La circunstancia de hallarse el testador en su sano juicio. 1023 inciso 1). Quiere decir entonces que la parte en la cual el testador de viva voz expresa que en el sobre cerrado está su testamento. que es esencial y no puede omitirse. llega el momento de redactar la carátula. Ante la eventualidad de que el testador no pueda o no sepa firmar. y la de la carátula. fundándose en que el Art. De modo que en el testamento cerrado puede haber dos firmas del testador: la del testamento mismo. y le da el carácter de secreto. declarando de viva voz que en el sobre se contiene su testamento (Art. es que éste debe ser ininterrumpido (inciso final del Art.. 3.. sino que lo que exige la ley es lo uno o lo otro. por la impresión digital del testador. y con la firma y sello del escribano o juez letrado sobre la cubierta. y de cada uno de los testigos. el notario debe expresar las siguientes circunstancias (Art. 416 COT. apellido y domicilio del testador. a continuación. 1023 dice que a lo menos debe estar firmado por el testador. el cual debe estar debidamente cerrado: Esta etapa consiste en que el testador debe introducir el testamento en un sobre. Es de tal importancia esto. . con la cubierta del sobre violada. se ha resuelto que puede reemplazarse la firma en la carátula.Redacción y firma de la carátula: Una vez efectuadas las operaciones anteriores. en orden a que debe indicarse la hora de otorgamiento del testamento. mes y año del otorgamiento. estimándose que el legislador exige en todo caso la firma del testador en el testamento 2. Termina el otorgamiento de este testamento cerrado con la firma del testador y de los testigos. al decir “escrito o a lo menos firmado por el testador". el cual debe ser cerrado exteriormente. El legislador no quiere que la redacción del testamento se realice por etapas. Otra característica que presenta el otorgamiento del testamento solemne cerrado. cosa que hace el notario. en términos tales que si se requiere extraer el testamento deba romperse la cubierta (inciso 3 del Art.La introducción del testamento en un sobre. A estas menciones debe agregarse la exigencia del Art. Lo que caracteriza esencialmente al testamento cerrado es el acto por el cual el testador presenta al escribano y testigos el sobre cerrado que contiene el testamento.la opinión dominante sostiene que este testamento sería válido. que si se presenta un testamento cerrado.la otra posición sostiene que el testamento es nulo. Comienza la carátula con el epígrafe "testamento" y.51 . . día. el testamento adolece de nulidad. El lugar. 1023). velando así porque la voluntad del testador se manifieste libre y espontáneamente y no se vea influenciada en modo alguno. porque estima que no es necesario que el testamento esté escrito y firmado por el testador. es la mayor solemnidad en el otorgamiento del mismo. que se discute si puede faltar o no. Esto es justamente lo que caracteriza al testamento cerrado. 1023). El nombre.

pero si el testamento se ha otorgado ante notario que no sea del último domicilio del causante. Con este objeto. que es un trámite judicial reglamentado por los Arts. En cuanto al procedimiento mismo de apertura del testamento. por delegación del juez del último domicilio (Art. sellado o marcado como en el acto de la entrega. quien debe rubricar el testamento al principio y al final de cada hoja. 869 CPC "puede pedir la apertura. en conformidad al Art. para poder proceder a la ejecución de su testamento es necesaria la apertura de él. según el Art. 1010. se procede a abrir el sobre por el juez. 868 CPC). salvo en los casos de presunción de fallecimiento. y siempre que el juez lo estime conveniente. 1020 inciso final). el testamento adquiere el carácter de instrumento público. debiendo el juez. Desde el momento de la protocolización. y solamente puede ser exhibido en virtud de una resolución judicial (Art. 1025 inciso 2):  Deben reconocer su firma y la del testador. el interesado exhibirá la partida de defunción del testador (Art. los otros abonarán las firmas de los ausentes. 431 COT) Apertura del testamento cerrado: Una vez fallecido el testador. será reemplazado por el notario que le ha sucedido. 1025 inciso final). lo cual constituye una excepción a la regla general. 305 inciso final). los cuales depondrán sobre dos hechos (Art. antes de abrir el testamento. Según el Art. es competente para conocer de esta materia el juez del último domicilio del testador. cerciorarse de la muerte del testador. En caso necesario. 420 COT. .  Reconocerán si el testamento está tal cual fue otorgado. podrán ser abonadas las firmas del notario y testigos por la declaración jurada de otras personas fidedignas (Art.  Dejarlo en la notaría. que tiene un carácter de privado. Si falta alguno de los testigos por cualquier motivo. el testador tiene la opción de:  Llevarse el testamento. Este libro índice tiene el carácter de secreto. En conformidad al Art. y 868 y 869 del CPC. En todo caso. Protocolización del testamento cerrado: Reconocidas las firmas y la integridad del testamento. Si falta el notario que intervino en su otorgamiento. 1025 del CC. debiendo además ordenar su protocolización ante el notario que lo autorizó o ante aquel que el juez designe (Art. por el notario y testigos. en el cual se deja constancia de los testamentos cerrados otorgados ante él. podrá ser abierto ante el juez con competencia en el territorio jurisdiccional a que pertenecía dicho notario. el notario debe llevar un libro índice.52 Terminada esta etapa de otorgamiento del testamento. esto es. el juez citará al notario y testigos que concurrieron a su otorgamiento. 1009. publicación y protocolización de un testamento cualquiera persona capaz de parecer por sí misma en juicio". si está cerrado.

53 Nulidad del testamento solemne: La regla general en esta materia es que la omisión de cualquier solemnidad en el testamento produce la nulidad absoluta de éste, lo cual se comprende pues si el testamento es solemne, es con el fin de garantizar la voluntad libre y espontánea del testador (Art. 1026 inciso 1). Para ver si un testamento es válido o nulo, habrá que examinar si se dio cumplimiento a cada una de las solemnidades que la ley exige, ya que la omisión de cualquiera de ellas, acarrea la nulidad del testamento. Pero esta norma hay que entenderla en relación con lo que dispone el inciso 2 del Art. 1026. Sanción por la omisión de la mención del lugar de otorgamiento del testamento: Tanto en el testamento abierto, como en la carátula del cerrado, el CC exige que se indique el lugar de otorgamiento del testamento. Al respecto, se ha discutido qué se entiende para estos efectos por lugar. Hay autores que creen que éste es el sitio específico en que se otorga el testamento, o sea, el oficio del notario, la casa del testador, su oficina profesional, etc. Otros, dicen que se está refiriendo al lugar geográfico del otorgamiento, como la ciudad o comuna en que el testamento fue otorgado. En el COT se exige en cuanto al otorgamiento del testamento, que el notario deje constancia de la hora y lugar en que se otorgó (Art. 414), y se dice que no se considerará como pública o auténtica la escritura en que ello no conste. Se ha resuelto por los tribunales que si se omite la mención del lugar de otorgamiento, la sanción es la que indica el COT, esto es, no se considerará escritura pública el testamento. Pero esta sanción es aplicable sólo a los testamentos que se otorguen ante escribano, y en su protocolo, porque los demás testamentos no tienen carácter de escritura pública y, por consiguiente, no se les puede aplicar esta sanción. Por eso, se considera que respecto de los demás testamentos se aplica el Art. 1026 Sanción por la omisión de la mención de la hora de otorgamiento del testamento: El CC no exige constancia de la hora de otorgamiento del testamento, exigencia que está establecida en el Art. 414 COT, tanto para los testamentos abiertos, como cerrados. En consecuencia, la omisión de esta exigencia no cae en el Art. 1026, ya que él se refiere a la omisión de las menciones exigidas por el CC, en los artículos que le preceden. La cuestión es discutible. En todo caso, es mejor indicar la hora. La habilidad putativa del funcionario que interviene en su otorgamiento, ¿anula el testamento? La jurisprudencia es vacilante respecto a la suerte de un testamento otorgado ante funcionario cuyo nombramiento adolezca de vicios legales generalmente ignorados. La Corte Suprema en una oportunidad declaró que tal testamento es nulo, pues el vicio en la designación del notario se comunicaría al testamento, el cual habría sido otorgado ante funcionario incompetente. En otro fallo del mismo tribunal, se sostuvo que los vicios en el nombramiento del notario no repercuten en la validez del testamento. Este fallo no hace sino aplicar la doctrina de

54 que el error común constituye derecho, pues si el notario ejerce su cargo públicamente y, en definitiva resulta haber existido algún defecto en su designación, ignorado por todos, nos encontramos ante un caso típico de error común. II.- Testamento solemne otorgado en país extranjero: Se refiere a esta materia, el Párrafo 3 del Título III del Libro III (Arts. 1027 a 1029). En conformidad a estos preceptos, este testamento puede otorgarse de dos formas:  Conforme a la ley extranjera (Art. 1027).  Conforme a la ley chilena (Arts. 1028 y 1029). II.1.- Testamento otorgado en país extranjero, conforme a la ley extranjera: Para que tenga validez en Chile, tiene que cumplir con los requisitos exigidos por el Art. 1027: a) Debe otorgarse por escrito. b) Debe acreditarse que se han cumplido las solemnidades exigidas por la ley extranjera. c) Debe acreditarse la autenticidad del instrumento respectivo, en la forma ordinaria (Art. 17, en relación con el Art. 345 CPC). El Art. 17 indica en qué consiste la autenticidad de un instrumento. Dicha autenticidad se prueba conforme a las reglas establecidas en el Art. 345 CPC, sobre legalización de las firmas de las personas que intervienen en el instrumento. El Art. 1027 es aplicación de los Arts. 17 y 18, el primero de los cuales consagra el principio de que los actos se rigen por la ley del lugar en que se otorgan. El testamento que se otorga en el extranjero, de acuerdo con las leyes del país respectivo, está bien otorgado, y la ley le reconoce pleno efecto. Sin embargo, el Art. 1027 contiene una excepción a este principio, pues pone una pequeña limitación: que el testamento sea escrito, no reconociendo valor al verbal, cualquiera sea su eficacia en el extranjero. Validez en Chile del testamento hológrafo otorgado en el extranjero: El testamento hológrafo, es aquel que ha sido escrito y firmado de puño y letra por el testador, sin necesidad de cumplir con ninguna solemnidad. Las legislaciones que aceptan este testamento (como la francesa) sólo exigen que esté escrito, y firmado de puño y letra por el testador. La ley chilena no reconoce a este testamento; pero, el otorgado en país extranjero que le reconoce eficacia, ¿tendrá valor en nuestro país? Hay quienes piensan que tal testamento carece de valor en Chile, pues el Art. 1027 exige probar la autenticidad del testamento otorgado en país extranjero, lo que evoca la idea de un instrumento público.

55 Sin embargo, el grueso de la doctrina chilena estima que el testamento hológrafo otorgado en país extranjero es válido en Chile, siempre que esa legislación lo acepte como válido. Razones: 1) La exigencia básica del Art. 1027, para la validez en Chile del testamento otorgado en país extranjero, es que sea escrito, y el testamento hológrafo consta por escrito. 2) El CC acepta el principio "locus regit actum" (la ley del lugar rige el acto) y, en consecuencia, si el testamento hológrafo tiene validez según la ley del país en que se otorga, también la tendrá en Chile, debiendo cumplirse con las demás exigencias del Art. 1027 (que se acredite el cumplimiento de la ley extranjera, y la autenticidad en forma ordinaria). II.2.- Testamento otorgado en país extranjero, conforme a la ley chilena: Para que el testamento otorgado en el extranjero, conforme a la ley chilena, tenga eficacia en nuestro país, el Art. 1028 exige la concurrencia de las circunstancias siguientes: 1) El testador debe ser chileno, o extranjero domiciliado en Chile. 2) Los testigos que intervienen en este testamento deberán ser chilenos o extranjeros domiciliados en la ciudad en que se otorgue el testamento. 3) El testamento debe haber sido otorgado ante un cónsul o representante diplomático chileno; y el instrumento debe llevar el sello de la legación o consulado. 4) En lo demás, se observarán las reglas del testamento solemne otorgado en Chile. Como el testamento puede ser abierto o cerrado, hay que respetar la solemnidad del caso.

Remisión de la copia del testamento o de la carátula: El testamento otorgado en el extranjero, en conformidad a la ley chilena, deberá ser ejecutado en nuestro país; por ello, los últimos incisos del Art. 1029 reglamentan los trámites necesarios. Así: 1) El testamento abierto otorgado ante representante diplomático se extenderá en dos copias: una queda en poder del testador y la otra la envía el jefe de la representación al Ministro de Relaciones Exteriores. 2) En el testamento cerrado, el testador lleva el sobre que contiene el testamento, pero además debe dejar una copia de la carátula, que será enviada por el representante diplomático al Ministerio de Relaciones Exteriores. III.- Testamento menos solemne o privilegiado:

deben concurrir tres testigos (Art. Las personas cuya presencia sea necesaria.  El testamento marítimo. c) El testador debe hacer sus declaraciones y disposiciones de viva voz (Art. 1. determinadas expresamente por el legislador. 870 CPC dispone: "los testamentos privilegiados se someterán en su apertura. En los testamentos privilegiados. Solemnidades comunes a todo testamento privilegiado: 1) La presencia de testigos. a las reglas establecidas por el CC respecto de ellos". el Art. valdrán como instrumentos públicos los testamentos menos solemnes o privilegiados que no hayan sido autorizados por notario. 1035).  El testamento militar. 1034). publicación y protocolización. En cuanto a la protocolización. 420 COT dispone que una vez protocolizados. Requisitos: a) Peligro inminente para la vida del testador (Art. por revocación. Al tenor del Art. el testamento menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de las solemnidades establecidas por la ley. Caducidad del testamento verbal: el testamento solemne puede ser dejado sin efecto. publicación y protocolización de un testamento privilegiado: El Art.. previo decreto del juez competente.Testamento verbal: Arts. b. existe otra causal de terminación del testamento: la caducidad. . además de la revocación. c. 1030. o sólo interrumpido en los breves intervalos que algún accidente requiere. El acto será continuo. 2) Ciertas solemnidades en el otorgamiento (Art. 1033). 1008. son testamentos privilegiados:  El testamento verbal. 1032): a. serán unas mismas del principio al fin. El testador declarará expresamente su intención de testar. b) En el testamento verbal. Apertura. por consideración a circunstancias especiales. 1033 a 1040.56 Según el Art.

El fundamento de este testamento privilegiado estriba en el hecho que en condiciones de guerra se hace imposible observar todas las solemnidades exigidas por la ley. Podemos definirlo como aquel que se otorga en alta mar. 1039). Tiene los mismos fundamentos que el testamento militar. 1037 y 1038). Personas que pueden testar militarmente: Art. 1051. puede decirse que es aquel que se otorga en tiempo de guerra. 1048 y 1055. 1043). pero puede tener una mayor aplicación práctica. Finalmente. Funcionarios ante quienes puede otorgarse este testamento: Art. alegando la falta de razón del testador. y voluntarios. la falsedad de los testigos. 1048 a 1055. el Art. normas muy semejantes a las del militar.. 1046. Quiénes pueden otorgar testamento marítimo: Art. 1041. 1036.57 El Art. respecto de este testamento. 2. protocolización (Art. 1041 a 1047. que indica quien puede recibir el testamento militar. 1036). en el plazo fatal de 30 días subsiguientes a la muerte del testador (Art.Testamento militar: Arts. que la doctrina llama generalmente testamento militar abierto. etc. 1041. que nos remite a los Arts. 1039).Testamento marítimo: Arts. de acuerdo a las reglas generales. 1041. rehenes y prisioneros que pertenezcan a dicho cuerpo. Requisito esencial para testar militarmente: que exista un estado de guerra (Art. en un buque de guerra chileno. 1040 dispone que puede pedirse la nulidad del testamento verbal. .. resolución judicial (Art. por los militares y demás individuos empleados en un cuerpo de tropa de la República. puede ser cerrado (Art. indica los casos en que caduca el testamento verbal. El trámite de poner por escrito este testamento verbal. Clases de barco en que se puede testar marítimamente: Art. Además. pues la ley permite otorgarlo en época de paz. El testamento verbal debe ponerse por escrito. pero en base a lo dispuesto por el Art. Clasificación de los testamentos militares: El testamento militar puede otorgarse en la forma indicada por los Arts. Tampoco la ley ha definido este testamento. Estos artículos dan. por ejemplo. se compone fundamentalmente de 3 etapas:    examen de los testigos (Arts. 3. 1047) y verbal (Art. o en un buque mercante que navega bajo bandera chilena. 1041 a 1045). 1042 a 1045.

que no hace referencia a las declaraciones testamentarias (igual en los Art. 2) Revocación expresa y tácita: Es expresa. 1048 a 1052). Los testamentos marítimos otorgados en naves mercantes. LA REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO: El testamento es esencialmente revocable (Art. 1055). 1038 y 1039. 999. Es tácita. Por otra parte. 1215. 1001. cuando subsiste en la parte que no ha sido dejada sin efecto por el nuevo testamento. no haya respetado las legítimas o mejoras. Hay que distinguir entre disposiciones y declaraciones testamentarias. la revocación de un testamento. . en su testamento. es preciso otorgar otro testamento. Lo revocable son las disposiciones testamentarias: a ellas expresamente se refiere el Art. Concepto: "Es aquella que corresponde a los legitimarios. pero ello se concluye por las distintas normas relativas a la revocación. 1216 y 1220. 1213). 1211. que a su vez había revocado uno anterior. la que se hace en términos formales y explícitos. etc. 3) Testamento marítimo verbal (Art. 1034. La ley no lo dice expresamente. en todo lo que perjudique dichas asignaciones forzosas". Es parcial. sólo pueden ser abiertos (Art. Clasificación de la revocación: 1) Revocación total y parcial: Es total. 1212). diferencia que se hace en los Art. según los casos. 1214). y no a su totalidad (Art. ¿tiene que hacerse por otro de la misma clase?: Puede hacerse por otro cualquiera (Art. 1053). 2) Testamento marítimo cerrado (Art. La revocación afecta sólo a alguna de las disposiciones. Está establecida en los Art. Para que se puedan revocar las disposiciones testamentarias. por ende. 1054). aquella en que un nuevo testamento contiene disposiciones irreconciliables con las de los anteriores testamentos (Art. cuando queda sin efecto íntegramente el testamento. no hace renacer este último. La revocación de un testamento. no tienen ninguna validez las cláusulas que implican una renuncia a dicha facultad (Art. salvo que el testador lo diga expresamente (Art. Esta facultad es de orden público. 1215) La acción de reforma del testamento: Esta acción es un medio indirecto que el legislador otorga a los asignatarios forzosos para la defensa de sus legítimas y mejoras. o a sus herederos. 1001).). en caso de que el testador. para pedir que se modifique el testamento.58 Clasificación de los testamentos marítimos: 1) Testamento marítimo abierto (Arts. 999).

c) El albacea debe ser absolutamente capaz. tanto rigorosas como efectivas (Art. LOS ALBACEAS O EJECUTORES TESTAMENTARIOS “Son aquellos a quienes el testador da el encargo de hacer ejecutar sus disposiciones” (Art. que es una acción real que. transmisible y prescriptible (Art. que precisamente están amparados por esta acción. Objeto de esta acción: 1) A través de ella. que consiste en haber sido pasado en silencio un legitimario en el testamento. lo que acontecerá cuando el testador distribuye o asigna dicha cuarta a personas distintas de aquellas a quienes corresponde (Art. puede dirigirse en contra de cualquier persona que esté poseyendo la herencia a título de heredero. 1270). Que tengan conocimiento de su calidad de legitimarios. y también si es descendiente. en perjuicio de los asignatarios forzosos.59 Características de esta acción: 1. 2163 Nº 5). porque ella persigue un fin económico. el mandato al que se refiere el Art. una vez aceptado. Por ello. en que se Características del albaceazgo: a) Es solemne. los tribunales han resuelto que estas acciones no son incompatibles. deben concurrir dos requisitos:   Que los legitimarios tengan conocimiento del testamento desconocen sus derechos. 2) También se puede perseguir a través de ella la cuarta de mejoras. b) Es irrevocable.Es una acción personal. Es una especie de mandatario. El legitimario va a reclamar la legítima rigorosa en caso que sea un ascendiente. transferible. En esto. y por ende.. Reclamará la legítima efectiva. la acción de reforma del testamento difiere de la acción de petición. de la misma forma que el mandato termina por la muerte del mandatario (Art. Es. 2. cuando sus derechos han sido transgredidos en favor de terceros extraños que no son legitimarios. 1216). cuando sus derechos han sido violados en favor de otro legitimario. pueden perseguirse las legítimas. debe dirigirse en contra de los asignatarios instituidos por el testador. 1220).Es una acción patrimonial. . precisamente. por tanto. 1218. No obstante. siendo por tanto renunciable. contempla una figura que se llama "preterición". d) El cargo de albacea es intransmisible (Art. 1217). El Art. 1279). pues debe otorgarse en el testamento mismo. con cierta características sui géneris. pueden hacerse valer en forma conjunta. Para que opere la prescripción.. 2169.

En todo caso. trataremos después. En doctrina. j) El cargo de albacea es voluntario: el albacea no está obligado a aceptar el cargo (Art. k) La aceptación del cargo puede ser expresa o tácita (Art. y rechaza el encargo sin probar inconveniente grave. En Chile. Puede también. En tal caso. o que el mismo testador o el juez hayan distribuido sus atribuciones. De los albaceas fiduciarios. 1272). exigir en la partición el señalamiento de un lote suficiente para el pago de las deudas hereditarias (Art. pueden obrar separadamente. a menos que el testador los haya exonerado de esta responsabilidad solidaria. 1284). En todo caso. sólo son testamentarios. o pueden solicitar al juez que divida las funciones (Art.60 e) El cargo de albacea es indelegable (a menos que el testador haya concedido expresamente la facultad de delegarlo. la ley la fija en un año contado desde el día en que el albacea haya comenzado a ejercer su cargo. 1280). por disposición del testador. 1277 y 971). 1277). el juez está facultado para ampliar el plazo fijado por el testador o la ley. tiene la facultad y obligación de velar por la seguridad de los bienes de la sucesión (Art. la responsabilidad entre ellos es solidaria. i) Pueden haber varios albaceas. en ciertas condiciones y con ciertos requisitos (con anuencia de los herederos y en pública subasta). según la determinación que haga el juez. 1291 y 1292). y que no hubiere tenido derecho de ejecutar sino en su calidad de albacea. que no esté expresamente exceptuada. no puede haberlo. f) El albacea no tiene más atribuciones que las indicadas expresamente por la ley. en subsidio. y la responsabilidad de ejecutar las disposiciones testamentarias pertenece a los herederos (Art. deben actuar de consuno. La regla son los albaceas generales. legítimos o dativos. Mientras no se dividan las funciones. 1302) o. no podrá . Esta última clasificación es importante desde el punto de vista de las atribuciones del albacea: El albacea sin tenencia de bienes. Finalmente. según la remuneración establecida por el testador (Art. g) El albacea es remunerado. No pueden serlo los menores de edad ni las personas incapaces de ser tutor o curador (Art. 1290. Finalmente. 1271). También se distingue entre albaceas generales y albaceas fiduciarios. pero si es también asignatario. Desde el punto de vista de las facultades judiciales. 1278). Art. Aceptación tácita sería todo acto que suponga necesariamente la intención de haber aceptado el cargo. ese gasto es una baja general de la herencia. 1286) y de los legados cuyo pago no se haya impuesto a alguien en particular (Art. se habla de albaceas testamentarios. 1293 y 1294). en ciertos casos. l) Puede ser albacea cualquier persona natural. se hace indigno de suceder al causante (Art. 1282 y 1283). en silencio de éste. La duración la fija el testador y. enajenar bienes de la sucesión (Art. No se le pueden ampliar ni restringir sus facultades. se clasifican los albaceas en albaceas con tenencia de bienes o sin tenencia de bienes. habría que señalar que en caso de pluralidad de albaceas. h) El albaceazgo es un cargo de duración limitada. No habiendo albacea nombrado en el testamento.

legatarios o fideicomisarios (Art. El Art. El albacea está obligado a: a) Llevar a cabo el encargo (Art. y a petición de los herederos o del curador de la herencia yacente (Art. a instancias de cualquier interesado en la sucesión (Art. El cargo de albaceazgo se extingue: a) Por la llegada del plazo (Art. No podría ejercerse en contra del albacea la acción de reforma del testamento. puede cobrar créditos y ser demandado para el pago de las deudas hereditarias. pues por sobre los Art. 1299). las atribuciones de los curadores de herencia yacente. 1309). o sea. Al albacea le es prohibido: a) Ejecutar disposiciones testamentarias contrarias a las leyes (Art. 1276). sino para defender la validez del testamento (Art. 1294 hace aplicable a los albaceas la prohibición del Art. la responsabilidad es por regla general solidaria. 1278). 1307). obligación irrenunciable. además de las facultades y atribuciones de los albaceas sin tenencia de bienes. y cabe añadir que los acreedores hereditarios y testamentarios no pueden demandar al albacea el pago de las deudas y legados. 1466 y 10. sino a requerimiento de los herederos. c) Por remoción del albacea. 1278) respondiendo de culpa leve (Art. Desde el punto de vista de las facultades judiciales. b) Por el cumplimiento del encargo. En caso que el acto que se celebre sea compraventa. La renuncia con causa legítima sólo lo priva de una parte proporcionada de la remuneración. no habría un caso de nulidad (por vulnerar una norma prohibitiva) sino más bien de inoponibilidad. 1303 y siguientes). El albacea con tenencia de bienes. debe indemnizar perjuicios. 1310). y deberá pagar o cobrar los saldos que resulten a su favor o en contra (Art. b) Rendir cuenta (Art. sino que deben accionar en contra de los herederos. f) Por no haber aceptado el cargo dentro del plazo fijado por el juez. Puede renunciar en los casos en que al mandatario le es lícito hacerlo. aun antes del plazo de duración (Art. Siendo varios. 1301). 1275 y 1279). Si hubo dolo (y no sólo culpa grave). d) Por muerte o incapacidad sobreviniente del albacea (Art. y debe restituir lo que haya recibido a título de remuneración. habría que aplicar las reglas especiales de los Art. en relación al Art. además se hace indigno de suceder al causante. aquel a quien se ha conferido facultad de administrarlos. . tiene. 1295).61 comparecer en juicio en calidad de tal. por tener las atribuciones del curador de herencia yacente. sin los requisitos legales. y b) Celebrar ciertos actos o contratos. 2144. 1296 y 1297). por culpa grave o dolo. respecto a que los tutores o curadores no pueden celebrar ciertos actos. e) Por renuncia del albacea (Art. 1300). 412. y no será obligado a rendir caución. 1800.

f) Como contrapartida. a nuestro juicio. 1312. del Art. IV UNIDAD: LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS. 1313). a instancia de un albacea general. para que se invierta en uno o más objetos lícitos una cuantía de bienes de que pueda disponer libremente. aquella persona a quien el testador encarga el cumplimiento o ejecución de disposiciones testamentarias secretas o confidenciales. no es necesario que el asignatario favorecido con el encargo secreto sea persona cierta y determinada (Art. y las efectuadas por testamento son . y que desempeñará fiel y legalmente el encargo. ni a rendir cuenta de su administración. El albacea fiduciario es. Las que hace la ley son las asignaciones abintestato. El Art. 1312). No es el asignatario de las disposiciones (sin perjuicio que puede además ser asignatario. La jurisprudencia ha dicho que si se excede. creemos que los encargos secretos sólo pueden ser a favor de legatarios. para suceder en sus bienes". o el testamento de una persona difunta. El albaceazgo fiduciario debe reunir ciertos requisitos: a) El albacea fiduciario debe estar designado en el testamento (Art. El albacea fiduciario no es un asignatario modal. sujetándose a la voluntad del testador (Art. 1056). b) El albacea debe tener las calidades para ser albacea y para ser legatario (Art. c) Sólo puede destinarse a los encargos secretos. d) El albacea fiduciario debe jurar ante el juez que el encargo no tiene por objeto pasar bienes del causante a un incapaz. El encargado de ejecutarlos. que alude a determinar en el testamento las especies o la suma determinada de dinero. se llama albacea fiduciario. 1312). Aunque la jurisprudencia es vacilante. Como el encargo es secreto. y al exigir en el albacea los requisitos para ser albacea y para ser legatario. el albacea puede ser obligado a rendir caución. 1311. No podrían destinarse a encargos secretos o confidenciales asignaciones a titulo universal. hasta la mitad de la parte de bienes que el causante haya podido disponer a su arbitrio (Art. que el encargo no adolece de objeto ilícito. por otros conceptos). la disposición testamentaria es nula sólo en el exceso. 953 define las asignaciones por causa de muerte como "las que hace la ley. el testador puede hacer encargos secretos y confidenciales al heredero. y a cualquier otra persona. o del curador de la herencia yacente. y con algún justo motivo (Art.62 El albacea fiduciario De acuerdo al Art. e) El albacea fiduciario no puede ser obligado a revelar el objeto del encargo. al albacea. 1315). o de un heredero. Así se desprende. pues. 1314). esto último a fin de que no se corra el riesgo de que por medio de esta institución se vulneren incapacidades para suceder.

de 1929 (VER nota al pie de este Art. norma modificada por la Ley 4. para suceder en sus bienes. no se produce la ineficacia de la disposición testamentaria. 962 y 963. 1056 inciso final). y los requisitos objetivos determinan la validez o nulidad de las propias asignaciones. Por excepción.699. a cuál objeto de beneficencia se destina la asignación. siempre que el testamento contenga indicaciones que permitan su identificación. 1056 inciso 2). Las asignaciones testamentarias reciben también el nombre de disposiciones testamentarias. podemos definir a las asignaciones testamentarias como las que se hacen en el testamento de una persona difunta. el asignatario debe ser persona determinada o determinable. 2) Asignaciones dejadas a los pobres (Art. Las exigencias subjetivas deben concurrir en la persona misma del asignatario. Nos corresponde ocuparnos de la determinación y certidumbre del asignatario. se aplica el inciso 3 del Art. 1056). Requisitos de las asignaciones testamentarias: Los requisitos para suceder a otra persona son de orden subjetivo y de carácter objetivo.63 asignaciones testamentarias. La determinación del asignatario en el testamento debe hacerse con el nombre de éste. y de los requisitos propios de las asignaciones en sí mismas. 1056. El problema es saber cómo se suple la indeterminación. Lo que en general se dejare a los pobres. En este evento. Por otra parte. para ser capaz. quién es el llamado a determinar a cuál institución de beneficencia va a beneficiar la disposición.1065 dispone que ninguna de las dos o más personas entre las cuales exista la duda tendrá derecho a la asignación. el CC insiste en este concepto en los Art. hay tres casos en que la ley admite la indeterminación del asignatario: 1) Asignaciones hechas con un objeto de beneficencia (Art. Por tanto.  Ser persona cierta y determinada. . según los cuales el asignatario. pero si el asignatario no está determinado en esta forma. el Art. Los requisitos subjetivos para suceder son:  Ser capaz de suceder. La certidumbre y determinación del asignatario (Art. debe existir natural o jurídicamente al tiempo de deferírsele la asignación. se aplicará a los de la parroquia del testador. 1056): En cuanto a la certidumbre. En caso de que la asignación testamentaria se encuentre concedida en términos tales que exista incertidumbre sobre la persona a la cual el testador ha querido referirse.  Ser digno de suceder al causante.

y establece que la asignación corresponderá a los consanguíneos de grado más próximo.64 3) Asignaciones dejadas indeterminadamente a los parientes (Art. Pero si es un legado. sólo el error de hecho produce el efecto de invalidar la asignación. al igual que la individualización del asignatario. es menos estricta la individualización de los bienes asignados. en virtud de que el testamento contenga indicios claros al respecto. 1452. se exige la determinación de los bienes que la forman. o cuando menos ser determinables. 1066). Requisitos de las asignaciones en sí mismas: Las asignaciones. tiene una excepción contemplada en el inciso 2 del Art. teniendo lugar el derecho de representación en conformidad a las reglas generales. si no hubiere duda acerca de la persona. Esta regla de la determinación. . en los Art. caso en el cual reciben el nombre de intuito personae. 1058 deja en claro que el error sólo afecta las cláusulas testamentarias en que incida. al igual que los asignatarios. lo que se deja al asignatario: esta es una determinación objetiva (Art. se desprende que el error en la persona vicia la asignación. o sea. se exige la determinación de la asignación: debe estar determinada en sí misma. no es nula la asignación testamentaria si no existe duda acerca de la persona física del asignatario. pero el error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición. Tratándose de una asignación a título universal (herencia). El error en materia de asignaciones testamentarias: El legislador reglamenta el error en materia de asignaciones testamentarias. Para que la asignación sea válida. de la misma norma se concluye que el error vicia la cláusula cuando es determinante. porque en tal caso se sucederá en todo o en una cuota de ese patrimonio. puede suplirse por indicaciones claras del testamento. En efecto. y por ello el error en cuanto a la persona del asignatario vicia la disposición. la determinación puede suplirse por indicaciones claras en el testamento. si aparece claro que sin él no hubiera tenido lugar. los cuales deben estar determinados genéricamente o en cantidad. según el orden de sucesión abintestato. El Art. 1064): el legislador en este caso interpreta la voluntad del testador. que permitan precisar las especies. debe estar determinado el objeto de la misma. es decir. 1057. sino cuando ellos se celebran en consideración a la persona misma. basta la determinación del patrimonio del causante. aplicando la regla general del Art. Finalmente. 1066. el precepto dice que el error anula la disposición. Es sabido que el error en la persona no anula los actos jurídicos. deben ser determinadas o determinables. Entonces. Esta determinación. En los legados de género. no así el de derecho. Pues bien. Del Art. 1057 y 1058. En los legados de especie o cuerpo cierto. géneros o cantidades legadas. En todo caso. las asignaciones testamentarias son actos intuito personae. la determinación exigida es la máxima: la específica.

porque el Art. exenta de vicios e influencias extrañas del testador. Se entiende en doctrina que sería justo motivo. Algo semejante ocurre en la tradición (Art. Otra solución sería aplicar el Art.65 aun cuando exista un error en cuanto a su nombre o calidad. debe primar por consiguiente el Art. en el caso de que la elección la haga un tercero cualquiera. 1059. 1003 declara que el testamento es un acto de una sola persona. Por su parte. el hecho de haber sido el asignatario un ingrato con el recuerdo del testador. 1063. Problema del cumplimiento de una asignación que se deja al arbitrio de un heredero o legatario: Se refiere a esto el Art. y el Art. porque la ley no nos dice qué se entiende por justo motivo. sea de entre cierto número de personas. 1063. Siempre quedaría entonces un campo de aplicación al Art. 1063 declara que la elección de un asignatario no puede depender del puro arbitrio ajeno. 2) Si del incumplimiento de la asignación no resulta utilidad al legatario. éste no estará obligado a justificar su resolución. 676). sea absolutamente. la facultad de testar es indelegable. declara inhábiles para testar a los que no pudieran expresar claramente su voluntad. 1063 impide dejar a una persona la elección del asignatario. 1067 permite indirectamente hacer lo que el Art. 1067. 1067 es especial respecto del Art. Otros requisitos de las asignaciones testamentarias: 1) La nulidad de las disposiciones captatorias. Aquí se nos plantea un problema. 1067 se pone en el caso que la elección la haga un asignatario. 1063. en defensa del principio de que en el testamento debe manifestarse la voluntad libre y espontánea. Como se puede apreciar. 1060. y en concordancia con dicha disposición está establecido el Art. ¿Cómo armonizar ambas disposiciones? Una solución que se propone a este problema. 1005. 1067. etc. Según el Art. Se señala en doctrina que entre el Art. 3) La elección del asignatario por otra persona. el legislador invalida una serie de disposiciones testamentarias en que se teme se ha atentado en contra de la voluntad del causante. a menos que prueben justo motivo para no hacerlo. está el Art. es sostener que el Art. el poco caudal de la herencia. el Art. el Art. porque siendo el testamento un acto personalísimo. cualquiera que ella sea. El Art. en caso de conflicto entre ambos. El Nº 5 del Art. porque así estaría de acuerdo con el espíritu general . porque el Art. por sobre el Art. 2) La falta de manifestación clara de la voluntad. 1067 y el 1063 existe una cierta contradicción. que nos obliga a hacer una distinción: 1) Si al heredero o legatario le fuere beneficioso rehusar la asignación: están obligados a llevarla a efecto. 1063 prohíbe. 1063. 1004. En armonía con dicho precepto. 24. por ejemplo. Como habría en ello una delegación de esta facultad.

o vayan a verse afectados por alguna de las modalidades. Esto siempre deja campo de aplicación al precepto.De las asignaciones sujetas a modalidad: Estas pueden ser de tres clases:    Asignaciones condicionales.. 1070 las define. Clasificación de las asignaciones testamentarias: Las asignaciones testamentarias pueden ser clasificadas desde diversos ángulos: 1. de tal suerte que es la voluntad del testador la que prima. de que se alegue justo motivo para no cumplir la asignación. cuyo rótulo es "De las obligaciones condicionales y modales". Las forzosas son aquellas que está obligado a hacer.Asignaciones puras y simples y asignaciones sujetas a modalidad. norma que se relaciona con el Art. para el caso.Asignaciones condicionales: El Art. c) Finalmente. siempre que no vulnere las prohibiciones o requisitos establecidos por la ley (Art. 1071 y 1072) que se refieren a aquel caso en que el . La interpretación del testamento: En materia testamentaria. Las primeras son aquellas que el testador está en libertad de efectuar o no.66 de la legislación.. En materia de asignaciones testamentarias condicionales. 3. 1473. si la asignación condicional lleva envuelta la constitución de un fideicomiso. cuyo epígrafe es "De las asignaciones testamentarias condicionales". En materia de asignaciones condicionales.. el plazo y el modo. encontramos dos normas (Art. 2. según el Art.. y asignaciones a título singular o legado. 1.Asignaciones voluntarias y asignaciones forzosas. según su arbitrio o deseo. Una de las características de la condición es que ella debe consistir en un hecho futuro. la regla de interpretación es que prevalece la voluntad del testador claramente manifestada en el testamento. que son la condición. Asignaciones modales. Asignaciones a plazo. y el legislador las suple aún con perjuicio de sus disposiciones expresas. por ejemplo. son aplicables 3 clases de disposiciones: a) Las normas contenidas en el párrafo 2 del Título IV del Libro III. se aplican las reglas de la propiedad fiduciaria. según si los efectos de la asignación se produzcan inmediatamente. I. b) Las normas que se contienen en el Título IV del Libro IV. 1069). 1079.Asignaciones a título universal o herencia.. que da un concepto de las obligaciones condicionales.

la condición se mirará como cumplida. o sea. si el testador dice: “dejo $1000 a mi cónyuge con la condición que no vuelva a casarse”. Sin embargo. o permanecer en estado de viudedad. salvo que se exprese otra cosa. 1074. cualquiera sea la naturaleza del hecho. 1072 formula una distinción. admita o no repetición. pasado o futuro de un hecho debe entenderse en relación con el momento de testar.67 testador imponga como condición un hecho presente o pasado. Los Art. el Art. En este caso. según si el testador supo o no que había ocurrido el hecho: . 4) Vale la condición de no casarse con una persona determinada (Art. como el deseo de favorecer a la mujer. En realidad. 1076 y 1077). si el asignatario tiene uno o más hijos del anterior matrimonio.si el testador supo que había ocurrido el hecho. 1071). la condición se mira como no escrita. Así. tal condición se tiene por no escrita. dejándole por ese tiempo un derecho de usufructo. Aquí hay que indicar que la calidad de presente.si el testador no supo que había ocurrido el hecho. . c) Que el hecho que se indica como condición sea realmente un hecho futuro al momento de otorgarse el testamento. no vale la disposición (Art. mientras carezca de marido que pueda socorrerla. 1073. se presumirá que el testador exige la repetición. por ejemplo. en este caso no hay tanto una condición de no contraer matrimonio. que sólo se obtiene con el matrimonio. 1074). si no. este principio tiene las siguientes excepciones: 1) Se puede establecer como condición. se tendrán no escritas las condiciones impuestas al asignatario de no contraer matrimonio. 1075). Se fundamenta esta prohibición en que el legislador está interesado en la buena constitución de la familia. 1075. es preciso distinguir según si éste es de los que admiten repetición o no. * Condición de no impugnarse un testamento: también lo regula el legislador. Si la permite. . mientras permanezca soltera o viuda. * Condición de no contraer matrimonio: también se preocupó el legislador de la posibilidad que en un testamento se impusieran condiciones relativas a no contraer matrimonio (Art. 1077). que un menor no contraiga matrimonio antes de los 18 años o una edad menor (Art. y las reglas que se dan son las siguientes: a) Si el hecho presente o pasado existe o ha existido. uso o habitación. 1076). 1071). y la asignación es pura y simple. 1074 y 1075 determinan que. se mirará la condición como cumplida. b) Si el hecho no existe o no ha existido. en el Art. pero se cumplió en vida del testador. 2) Se puede imponer la exigencia de permanecer en estado de viudedad. al momento de deferírsele la asignación (Art. o una pensión periódica (Art. 3) Se puede proveer a la subsistencia de una mujer. la asignación es pura y simple (Art. por regla general.

y pasa a ser puro y simple. 956). Condición resolutoria es aquella que por su cumplimiento extingue un derecho. mientras pende la condición. permitida por las leyes. cuando la condición constaba en el título respectivo. Por ello. 1078 inciso 1). cuando los terceros adquirentes estaban de mala fe (Art. como si fuera propietario puro y simple. nos da un concepto de condición suspensiva y resolutoria. De este principio.68 5) Vale. En consecuencia. el Art. y el asignatario no tiene otro derecho que el de solicitar medidas conservativas o precautorias (Art.Asignaciones condicionales resolutorias y suspensivas: Las asignaciones condicionales pueden ser resolutorias y suspensivas. 1487). 1488). 962). La asignación condicional resolutoria (efectos): a) La condición resolutoria. inscrito u otorgado por escritura pública (Art. 1491). Conforme a dicho precepto. salvo que la ley o el testador hayan dispuesto otra cosa (Art. En consecuencia. según la naturaleza de la condición a que estén sujetas. 1070. 1479. La delación de la asignación se produce al cumplirse la condición (Art. el asignatario pierde la asignación: ésta se extingue. 1490). la condición de abrazar un estado o profesión cualquiera. el dominio sujeto a condición se consolida. 1077). la condición se llama suspensiva si mientras no se cumple suspende la adquisición de un derecho. derivan algunas consecuencias de interés:   El asignatario debe existir al momento de cumplirse la condición (Art. asignación condicional suspensiva es aquella en que está en suspenso la adquisición de la cosa asignada. Por tanto. b) Si falla la condición. . cuando está pendiente. La asignación condicional suspensiva (efectos): a) La condición suspensiva pendiente suspende la adquisición de la cosa asignada. el asignatario puede ejercitar su derecho de dominio. . 1078 dispone que las asignaciones testamentarias bajo condición suspensiva no confieren al asignatario derecho alguno. igualmente. pero conserva los frutos. El Art. y las enajenaciones que haya efectuado quedan sin efecto según los casos: si se trata de bienes muebles. asignación condicional resolutoria es aquella en que verificada la condición se extingue la asignación. Este es el caso en que se ponga como condición la de abrazar el estado sacerdotal (Art. El asignatario debe restituir lo que haya recibido (Art. y si se trata de bienes inmuebles. c) Si la condición se cumple. aunque sea incompatible con el estado de matrimonio. coloca al asignatario condicional en calidad de dueño de los bienes dejados en condición. Perfectamente puede sujetarse una asignación a uno u otro tipo de condición. aplicable a las asignaciones en virtud del Art.

1319). lo que es lógico. entonces. cuando no existe certidumbre respecto de si va a llegar el día. Esto nos lleva al problema de la certidumbre y determinación del día. Desde el momento en que en una asignación sujeta a modalidad se introduce algún factor de incertidumbre. b) Cumplida la condición.    La determinación o indeterminación del día depende de si se sabe o no cuándo va a llegar el día:  es determinado. el asignatario condicional suspensivo no puede ejercer la acción de partición (Art. pues por definición el plazo es un hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho u obligación.69 El asignatario condicional suspensivo. el Art. si se conoce cuando va a llegar el día. si muere antes de cumplirse la condición. 1080 dispone que las asignaciones testamentarias pueden estar limitadas a plazos o días de que dependa el goce actual o la extinción de un derecho. porque es un error creer que las asignaciones a día son equivalentes a las asignaciones a plazo. pues no tenía ningún derecho (Art. En efecto. si el asignatario hubiere solicitado alguna medida conservativa o precautoria. que las asignaciones a día pueden ser tanto a plazo como condicionales. y ello porque la asignación a plazo no puede contener incertidumbre alguna. si se trata del 1 de enero de tal año.Las asignaciones testamentarias a día: Esta es otra clase de asignaciones sujetas a modalidad. la asignación a día puede llevar envuelta cierta incertidumbre respecto del día. ella tiene que ser dejada sin efecto y alzada. 1078 inciso 2). es incierto. La certidumbre o incertidumbre de la asignación a día. 1078). por consiguiente.. Quiere decir. está en relación con la certeza o no que va a llegar el día fijado en la asignación testamentaria:  es cierto el día cuando tiene que llegar. El día. se extingue la mera expectativa del asignatario. nada transmite a sus herederos. nos hallamos ante una condición y no ante un plazo. nace el derecho para el asignatario condicional. Asignaciones a día y asignaciones a plazo: Es menester hacer esta distinción. Como consecuencia de lo anterior. . adquiriendo la cosa asignada (Art. puede ser cierto o incierto. 2. en las asignaciones. c) Si la condición suspensiva falla. y entonces es una condición. según si existe o no incertidumbre en ellas. como por ejemplo. determinado o indeterminado. En su carácter cierto se distingue precisamente de la condición. y. y entonces constituye típicamente un plazo. En cambio.

dice el testador: dejo a Juan $1000. tanto las asignaciones desde tal día. 1081 inciso 2). la de que exista el asignatario en ese día. En el ejemplo anterior. si fallece con anterioridad el asignatario. si el testador impone expresamente que el asignatario exista el día cierto y determinado que fijó. por lo tanto. indeterminado (Art. 1081 inciso 4). pero indeterminado: por ejemplo. el ejercicio de su derecho está subordinado al cumplimiento de la modalidad. tendrá lugar lo prevenido en el . que corresponde a la clasificación del plazo suspensivo y extintivo y de la condición suspensiva y resolutoria. hasta que cumpla 30 años. En tal caso. Conforme a lo dicho. quien llevará el legado un año después del fallecimiento del causante. Esta asignación es regular. y determinado (Art. quien los llevará un año después de mi fallecimiento. si el testador dice que lega $1000 a Juan. como cuando la asignación es a favor de un establecimiento permanente. puede suceder que se tenga la certeza de que el asignatario va a existir en ese día. si no se sabe cuando va a llegar éste. No puede el asignatario reclamar la cosa antes de la llegada del día.70 es indeterminado el día. A primera vista. la asignación es condicional y. por ejemplo. y puede incluso enajenarla. transmite la asignación a sus herederos. Por ejemplo. el testador deja una asignación a Pedro. e indeterminado (Art. Por ejemplo. 1084). 1081 inciso 1). como las asignaciones hasta tal día. se sujeta a las reglas dadas para las asignaciones condicionales (Art. de acuerdo con el inciso 2 del Art. al establecer una condición. 1085 inciso 1). Asignaciones desde tal día y hasta tal día: Las asignaciones a día admiten otra clasificación. por ejemplo. no obstante lo cual. no parece lógico que existiendo certidumbre en el día haya una condición. dice el testador que deja su casa a Pablo desde la muerte de Pedro. b) Asignación desde día cierto. Y es a tal día si. el legislador exige a Pablo estar vivo al fallecer Pedro. la asignación es desde tal día. Pero. 1085. y normalmente condicional (Art. 1081 inciso 3). lo que acontece es lo siguiente: el legislador introduce en este caso la incertidumbre. pueden ser: a) Asignaciones desde día cierto y determinado: Esta asignación es típicamente a plazo. en asignaciones desde tal día (días ad quo) y hasta tal día (días ad quem). pero. según su certidumbre y determinado (Art.  Clasificación de determinación:     Asignaciones Asignaciones Asignaciones Asignaciones las a a a a día día día día asignaciones cierto y cierto e incierto incierto a día. Sin embargo. en lo cual hay una incertidumbre. El asignatario adquiere el derecho a la asignación desde el fallecimiento del causante. cuando es el de la muerte de una persona. pueden ser de 4 clases: 1) Las asignaciones "desde tal día".

por ejemplo. 1087 declara que en este caso también hay un usufructo a favor del asignatario. por consiguiente. . que es la existencia del asignatario a la llegada del día. nos encontramos ante un usufructo. 1088. es una asignación a plazo. c) Asignación desde día incierto. porque en ella hay incertidumbre. se pone en el caso de que se deje una asignación a una persona. d) Asignación hasta día incierto e indeterminado: tal sería el caso en que el testador diga: dejo mi casa a Luis. estamos ante asignaciones a plazo. hasta que se case. 1083). y si Pedro fallece antes de cumplir esa edad. El día es incierto. por ejemplo. 1088. o desde día cierto e indeterminado a un establecimiento permanente (esto es. Al tenor del Art. esta asignación es condicional. Como existe un plazo de esta naturaleza. dice el testador: dejo mi casa a Juan hasta que Pedro cumpla 25 años.71 inciso 1 del Art. 1084.1083 y 1086. cuando hay certeza que el asignatario va a existir). por lo tanto. El día de que depende la asignación. Es decir. como lo dice el Art. 1087 inciso 1). el usufructo subsiste hasta el día en que de vivir Pedro hubiese cumplido dicha edad. y determinado. El inciso 2 del Art. Aquí hay un claro factor de incertidumbre. Síntesis de cuándo las asignaciones a día son condicionales o a plazo: Resumiendo todo lo dicho. desaparece el factor de incertidumbre. hasta su muerte). dejo mi casa a Pablo. d) Asignación desde día incierto e indeterminado: Sería por ejemplo el caso en que el testador lega a Hugo una casa. hasta que un tercero cumpla una edad determinada. a contar desde el fallecimiento del causante. 2) Las asignaciones “hasta tal día”. salvo que sea desde un día cierto y determinado. y. Es cierto. pero indeterminado. no se sabe cuándo. esta asignación también es a plazo. Según el Art. desde que se reciba de abogado. el inciso 1 del Art. y es indeterminado porque si ello llega a ocurrir. hasta que cumpla 25 años del edad. porque tiene que llegar. Esta asignación es típicamente condicional. También hay aquí un usufructo. dice el testador: dejo a Luis una pensión de $100 mensual. b) Asignación hasta tal día cierto e indeterminado: Dice el testador. la asignación es condicional (Art. 1086. podemos dar dos reglas generales: A) Las asignaciones desde tal día son siempre condicionales. es un plazo cierto y determinado. por conocerse la fecha en que va a ocurrir. pueden ser de 4 especies: a) Asignación hasta tal día cierto y determinado: por ejemplo. pero determinado: el testador dice. Como existe un plazo. por ejemplo: dejo mi casa a Teresa. Nos hallamos ante un plazo cierto. desde que Antonio cumpla 25 años. en estos dos casos. el testador deja una propiedad por 2 años a Juan. pues no es seguro que Hugo se reciba de abogado. c) Asignación hasta día incierto. pero determinado: por ejemplo. y. y así lo declaran los Art. y constituye un usufructo. por toda su vida (es decir.

Siendo así. con la carga de entregar una pensión periódica al que hubiere confesado al causante durante su última enfermedad. En la asignación modal. Como la ley no diferencia la asignación modal. salvo las hasta día incierto e indeterminado. como a título singular (legado). el asignatario modal adquiere desde ya. la asignación sujeta a la carga del modo (Art. La asignación modal puede ser tanto herencia como legado. En la práctica.72 B) Las asignaciones hasta tal día son. por ejemplo. siempre que concurran los requisitos legales.. dejo a Juan tal suma. pero por esta vía se podrían burlar las normas sobre capacidad o indignidad. puede ser tanto a título universal (herencia). 966). en las que existe una condición. es evidente la interposición de persona con el fin de burlar la ley (Art. y por el sólo fallecimiento del causante. constitutivas de un plazo. Características del modo: 1) El modo no es una condición suspensiva (Art. y en tal evento. 1091). a fin de burlar las prohibiciones sobre capacidad. para que costee los estudios de Pablo. como si en un testamento se dijera. Este es un ejemplo típico de una carga impuesta a una persona. surge una duda: ¿En cuál de ellos deben concurrir los requisitos para suceder? Los tribunales han dicho que es el asignatario quien debe reunir los requisitos para suceder. según las circunstancias: 1) Derecho que tiene todo acreedor. por regla general. La doctrina plantea que estos requisitos de capacidad y de dignidad para suceder deben concurrir en ambos. 2) La asignación modal es transmisible. la doctrina define el modo como "la carga que se impone a quien se otorga una liberalidad". Incumplimiento del modo: En el caso de que el asignatario no cumpla con la carga que le ha impuesto el testador.Asignaciones modales: Están reguladas en el párrafo 4 del Título IV del Libro III (Art. justamente para evitar que por interpuesta persona se deje una asignación a una persona incapaz o indigna. de exigir el cumplimiento forzado de la obligación. es decir. 1095). El Art. 1089 comienza diciendo "si se asigna algo a una persona". tanto el asignatario como el beneficiado con el modo. 1089 da una idea general de lo que es el modo. 3. la asignación puede llevar envuelta la interposición de persona. por ejemplo: el testador puede dejar como asignatario a Juan. El Art. por regla general (Art. y ellas representan un usufructo en favor del asignatario. . el beneficiado con el modo puede tener alguno de los siguientes derechos. concurren dos personas: el asignatario y el beneficiado con el modo. a quien se hace una liberalidad. 1089 y siguientes). 1089). Esto. En base a este artículo. en consecuencia.

El asignatario a quien se le ha impuesto el modo. y en esto radica justamente su interés en pedir la resolución (Art. contados desde que se hizo exigible la obligación. Cumplimiento del modo: ¿Cómo debe cumplirse. porque una vez declarada la resolución de una asignación modal. en la cual no existe la obligación de restituir los frutos. consultando en lo posible la voluntad del testador. o sea. salvo que el asignatario modal sea un Banco. En este acrecimiento radica el interés de los demás asignatarios. porque en este caso se subentiende dicha cláusula (VER nota al píe del Art. porque ellos también tendrían un interés. el asignatario modal tiene que restituir la cosa y sus frutos. El legislador no señala quién puede pedir la resolución del modo. y dejando al asignatario modal un beneficio que ascienda a lo menos a la quinta parte del valor de la cosa asignada. Aquí hay una diferencia con la condición resolutoria. acrece a los demás herederos. El legislador ha señalado dos casos. se sostiene que también podrían pedir la resolución los demás asignatarios. y enunciación de los casos en que puede dejar de hacerlo? El Art. debe entregar al beneficiado con el modo una suma de dinero proporcionada al objeto de éste. 1096 inciso 2). Prescripción de la acción para pedir resolución: El legislador no señaló en forma expresa el plazo en que prescribe la acción para pedir la resolución del modo. en que el asignatario modal puede dejar de cumplir el modo:  la imposibilidad o ilicitud del modo (Art. Efectos: Producida la resolución de la asignación modal. La cláusula resolutoria debe ser extendida por el testador en el testamento. 1093). 1096. según el Art. 1090). una vez deducido lo que hay que entregarle al beneficiado. Este derecho se ejerce en virtud de la denominada "cláusula resolutoria". Los tribunales han resuelto que se trata de una acción ordinaria. 1094 se pone en el caso de que el testador no disponga la manera cómo se ha de cumplir el modo. La doctrina estima que pueden hacerlo:  el beneficiado con el modo. la cual prescribe por tanto en el plazo de 5 años. 1090. contemplada en el Art.73 2) Derecho de pedir la resolución de la asignación modal. y el resto de la asignación acrece a los demás herederos. y establece que en este caso podrá el juez determinar el tiempo o la forma en que ha de cumplirse el modo. 1096). que radica en que la asignación. En seguida.  . debe entregársele a él una suma proporcional en dinero. salvo que el testador haya dispuesto otra cosa. queda excluido de este beneficio: es una sanción por no haber dado cumplimiento al modo (Art. desde que existe incumplimiento del modo.

para que construya una casa. 3) Los herederos pueden adquirir la herencia personalmente. según el Art. a menos que lleve cláusula resolutoria. Clasificación de los herederos: . o una cuota de ellos. es decir. por la muerte del causante. o en forma indirecta. Son aquellas en se deja al asignatario la totalidad de los bienes del causante. 2) Los herederos adquieren la herencia por la muerte del causante. Será en forma indirecta cuando juegan los derechos de transmisión y de representación. que concede el Art. y es la acción propia del derecho real de herencia. Según los Art.De las asignaciones a título universal o herencias: Art. El legislador otorga a los herederos diversas acciones para amparar sus derechos: a) La acción de petición de herencia. el legitimario puede exigir la modificación del testamento.. se forma una indivisión hereditaria. 4) Los herederos gozan de ciertas acciones. 5) Si existen varios herederos. 722 y 688. 1097 y siguientes. Si su asignación forzosa es desconocida por el testador. en la parte que perjudica su legítima. Por ello. los herederos también adquieren la posesión legal de los bienes hereditarios. 1092.  II. o en una cuota de dicho patrimonio. 1317. lo hace también para sus herederos. salvo que haya una condición suspensiva (en cuyo caso. según si el título para suceder es el testamento o la ley. ejemplo: lego $5 millones a Juan. Tiene por objeto obtener la restitución de la herencia que está siendo poseída por un falso heredero. El o los herederos suceden en todo el patrimonio del causante. 1216). A esta indivisión hereditaria se pone fin ejerciendo la acción de indivisión establecida en el Art. mediante la acción de reforma del testamento. 1264. el modo en este caso no impone obligación alguna. en materia de contratos se dice que quien contrata para sí. Características: 1) Pueden ser testamentarias o abintestato.74 el caso del modo que va en beneficio del propio asignatario modal. 6) Los herederos representan la persona del causante: le suceden en todos sus derechos y obligaciones transmisibles (Art. la adquieren cuando la condición se cumple). b) Tiene la acción de reforma del testamento (Art. Puede acontecer que el heredero sea legitimario. 1097). heredero forzoso.

hay herederos voluntarios. porque se trata de respetar la voluntad del testador. Desde otro punto de vista.. que son los legitimarios. 2. y herederos forzosos. 1098 inciso 1): Lo que caracteriza al heredero universal es precisamente el ser llamado a la herencia sin designación de cuota. de tal suerte que si un heredero de cuota no lleva la cuota que le fue . puede haber varios herederos universales. según si son nombrados por el testador o por la ley.75 1.. sin determinárseles la cuota que les corresponderá en ella. De acuerdo con el Art.. La ley se pone en el caso de que el testador haya establecido varios herederos de cuota y un heredero universal. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS CATEGORÍAS DE HEREDERO: 1. Finalmente. ya de cuota. porque no hay determinación de cuota.. A esta clasificación se le agrega una tercera categoría de herederos: los de remanente. 1098 inciso final. a este heredero universal le corresponde la parte de la herencia que falta para completar la unidad (Art. su voluntad es que cada uno de ellos lleve única y exclusivamente la cuota que él asignó. pues a lo que se atiende es a la forma de llamamiento a la herencia. según el caso.Herederos universales: son llamados a la herencia.Herederos universales (Art. Justamente es así. En este caso. Estas personas son herederos de cuota. 1098 inciso 2). que son los que el testador elige libremente. justamente lo que los caracteriza es que su cuota se determina en el llamamiento que hace el testador.Herederos de cuota: Son los llamados a una cuota determinada de la herencia. los herederos pueden ser testamentarios o abintestato. ya universales. y es ¿cómo se califica la situación en que el testador llama a varias personas a su herencia. El legislador estima que si el testador instituye herederos de cuota. y 1/3 a Luis. Se plantea un problema en esta materia. por partes iguales? ¿Serán herederos universales o de cuota? Los tribunales han resuelto que este es un llamamiento de herederos universales. 2. Importancia de distinguir entre herederos de cuota y universales: la única importancia radica en que el derecho de acrecimiento opera exclusivamente respecto de los herederos universales. que en el fondo van a ser herederos. 1/3 a Paco. la herencia se divide entre ellos por partes iguales. No se crea por ello que la expresión heredero universal significa que debe tratarse de uno solo. si los herederos universales son varios.Herederos de cuota: son aquellos a quienes se les asigna una parte determinada de la herencia. Por ejemplo el testador dice: dejo 1/3 de mis bienes a Hugo.

que completen o excedan la unidad. podemos indicar dos reglas: a) Para clasificar a los herederos como universales o de cuota. c) Los herederos de remanente abintestato universales: se presentan cuando en el testamento sólo hay asignaciones a título singular. Combinando remanentes: estas clasificaciones. En este caso. 3.. En tanto que si el testador designa herederos universales. su intención es que la herencia se reparta entre éstos en su totalidad. los herederos abintestato son herederos universales del remanente (Art. d) Los herederos de remanente abintestato de cuota: se presentan cuando en el testamento sólo se designan herederos de cuota. En la cuota que falta. no así entre los de cuota. con una sola excepción: entre los herederos universales opera el acrecimiento. Podemos definir al heredero de remanente. Serán universales. según si son llamados a lo que queda de la herencia. si el testador sólo ha instituido legados en el testamento. En este caso. Estos herederos de remanente pueden ser testamentarios o abintestato. y las cuotas designadas en el testamento no alcanzan a completar la unidad. y pueden ser universales o de cuota. por el testador o por la ley. b) Los herederos de remanente testamentarios de cuota: se presenta cuando el testador en su testamento ha instituido asignatarios de cuota y asignatarios de remanente. porque en el fondo pertenece a una u otra categoría de asignatarios a título universal. es decir. y no al beneficio que ellos llevan en definitiva. En síntesis. que van a ser herederos del remanente y de cuota. y de cuota. el heredero de remanente se entiende instituido heredero. el testador sólo instituyó legatarios. y el testador nada dice sobre el resto de sus bienes. hay que atender a la forma en que ellos son llamados a la herencia. el heredero de remanente no es un heredero diferente de los universales y de cuota. y designe otros herederos: . de modo que si falta uno de éstos su porción acrece a la de los otros herederos universales. a lo que queda después de efectuadas las disposiciones testamentarias. Casos en que el testador efectúe asignaciones de cuota en el testamento. si ha establecido otros herederos de cuota. en la cuota que falta para completar la unidad. y dispone también en el testamento del remanente de sus bienes. hay 4 categorías de herederos de a) Los herederos de remanente testamentarios universales: se presentan cuando el testador sólo ha instituido legados en su testamento. como aquel que es llamado por el testador o por la ley.76 instituida. b) El estatuto jurídico que rige a una y otra clase de herederos es igual. 1100). son llamados los herederos abintestato.Herederos de remanente: En realidad. ella no va a beneficiar a los otros herederos de cuota. pero no dispuso del resto de sus bienes.

pues el testador le deja lo que resta de sus bienes. Ahora. En conformidad al Art. nada llevarán en la herencia. Que se represente la herencia por esta suma. a Luis. si bien a Pablo le toca la mitad. para solucionar la dificultad que se presenta para determinar cuánto lleva el heredero universal en el caso en estudio. y este espíritu del testador es evidente. 1101 y 1102. los 3 de Pedro y los 3 de Luis. los 4 de Juan. a un mínimo común denominador. Así:     Pablo: 6/16. Pedro: 3/12. pues lo instituye heredero universal. si son herederos del remanente. manifestó su voluntad de dejarle algo en la herencia. disminuyendo proporcionalmente las cuotas de cada uno. Luis: 3/16. a Pedro 1/4. Pedro: 3/16. 1101. ejemplo: dice el testador: dejo la mitad de mis bienes a Pablo. A continuación. por lo que reduciendo las fracciones a este mínimo común denominador. de la siguiente forma: el Art. entonces. y 1/4 a Pedro. 1101). . 1/3 a Paco. Juan: 4/12. En el ejemplo. lo cual da un total de 16. 1/3 a Juan. nada puede llevar. le corresponde 1/4 de la herencia. Luis: 3/12. que analizamos a la luz del ejemplo anterior: el heredero universal se entiende instituido en una cuota. se suman en el ejemplo los 6 de Pablo. hacer desaparecer ese 1/3 de exceso. los Art. Pero. se representa la herencia por la suma de los numeradores que han resultado. Juan: 4/16. este mínimo es 12. y a Luis 1/4. nombra heredero universal a Luis. a Juan 1/3. Es necesario. estas fracciones. 1/3 a Luis. Como decíamos. y tenemos el siguiente resultado:     Pablo: 6/12. ya que con él hay 4 herederos. Este último participa en la herencia. si el testador dice: dejo 1/3 de mis bienes a Hugo. resulta que las asignaciones exceden en 1/3 a la herencia. significa que las fracciones tendrán como denominador esa cantidad. incluyendo al universal (Art. Por ejemplo. no queda excluido de la herencia.77 Para determinar lo que ocurre en este caso. y además. En el ejemplo. No ocurre lo mismo con el heredero de remanente. ¿Cuál es la razón de esta diferencia entre el heredero de remanente y el universal? Consiste en lo siguiente: en el ejemplo anterior. o sea 16. heredero universal. el testador al instituir un heredero universal. es necesario distinguir si estos herederos son del remanente o universales. si el heredero es universal. cuyo numerador es la unidad (o sea 1). 1101 y 1102 dan reglas aritméticas para la división de la herencia. o sea. y lo que reste de mis bienes corresponde a Juan. 1102 señala que se deben reducir estas cuotas. y si nada queda. en la forma que señalan los Art. y el denominador el número total de herederos.

el Art. 4. 983. tiene que haber testamento. pues quedan incluidas en él personas que no son herederos forzosos. pues estos últimos se adquieren sólo desde que los herederos o personas a quien correspondan. aquellos que el testador instituye libremente. El término heredero abintestato es el género. y no en la universalidad jurídica llamada herencia o en una cuota de ella.. y que en caso de no hacerlo.78 En esta forma. pues si es de remanente nada lleva. Los legados y los legatarios presentan las siguientes características en general: 1) Los legatarios no representan la persona del causante (Art. aquellos cuyos derechos hereditarios el testador está obligado a respetar.De las asignaciones a título singular: Se refiere a ellas el Art. 1104).Herederos forzosos y herederos voluntarios: A) Son herederos forzosos los legitimarios. es decir. Los asignatarios a título singular se llaman legatarios. la ley arbitra los medios para obtener el cumplimiento de lo que a éstos corresponde. sino que para que haya legado y legatario. y la asignación a título singular se denomina legado. pudiendo elegirlos a su arbitrio. Los herederos forzosos. 2) Los legatarios suceden en bienes determinados. 983). La ley no instituye legados.. Dicho de otra manera. Es frecuente que se confundan los herederos forzosos con los herederos abintestato. La posesión en materia de legados: El problema de la posesión en materia de legados. Pero todas las personas indicadas por éste. El término "heredero abintestato" es más amplio que el de heredero forzoso. Sin embargo. contempla un mayor número de personas que las indicadas en el Art. precepto que establece quienes son legitimarios. es decir. y no en los legados de género. 1182 (no hay más herederos forzosos que éstos). el forzoso es una especie de heredero abintestato. se puede pasar por sobre las disposiciones testamentarias expresas. que indica quienes son herederos abintestato. 951 inciso 3. pero no son designaciones iguales las de unos y otros. B) Son herederos voluntarios. y éstos se encuentran señalados en el Art. 957). 3) Los legados constituyen siempre asignaciones testamentarias. 4) Los legados pueden adquirirse por transmisión (Art. están comprendidas en aquél (Art. para hacer respetar lo que les corresponde a los herederos. III. a cada cual le corresponde la parte proporcional a que fue llamado en la herencia. recordemos que esto es solamente cuando el heredero es universal. constituyen un concepto diferente al de heredero abintestato: los herederos forzosos son los legitimarios. se plantea exclusivamente en los legados de especie o cuerpo cierto. 1182. .

La posesión efectiva sólo tiene por objeto determinar frente a los terceros. el legatario no representa al testador. que la establecen. pues no forma parte de la indivisión hereditaria. quienes son los herederos y representantes de la sucesión. ésta es solamente una práctica.79 los cumplan. el corpus y el animus. Como es sabido. y no juega el papel de tradición. por consiguiente. y. la refieren únicamente a la herencia. el legado de especie o cuerpo cierto se adquiere al fallecimiento del causante. pues el legatario adquirió el inmueble por otro modo de adquirir: la sucesión por causa de muerte. lo cual significa que el legado sale de la masa hereditaria. es decir. como señalamos. Tratándose de legados de inmuebles. En la práctica. a su respecto. legados de género. lo que se acostumbra a hacer para este efecto es que los herederos o la persona encargada de dar cumplimiento al legado. a nombre de todos los herederos. cabe únicamente la posesión real o material. no tiene cabida la posesión legal ni la efectiva:  No cabe la posesión legal. estamos ante un legado de especie o cuerpo cierto. En cambio.  De manera que respecto de los legados de especie. o sea. y siempre que concurran los elementos exigidos por el Art. Tampoco cabe la posesión efectiva. y que basta para inscribir a nombre del legatario la presentación del testamento en que se ha establecido el legado. y éste se adquiere por el fallecimiento del causante. . Ello. sólo puede darse la posesión real. se exige en este caso para conservar la historia de la propiedad raíz. Pero. En los legados de especie o cuerpo cierto. pues los Art. esta inscripción se hace directamente a nombre de los legatarios. porque toda la reglamentación de ella dice relación únicamente con la herencia. estimándose en general que no es necesario el otorgamiento de escritura pública de entrega de legado. y. 700. en cambio. que es a la que se refiere el Art. por lo cual basta la presentación del testamento para efectuar la inscripción. el inmueble deberá inscribirse en el Conservador. Ello se justifica ampliamente. y con ésta se inscribe el inmueble a nombre del legatario. cuando se lega un inmueble determinado. Clasificación de los legados:   legados de especie o cuerpo cierto. en cambio. Pero. suscriba una escritura pública de entrega del legado. 688 y 722. pues dichos preceptos no constituyen sino una aplicación del principio de que los herederos son los continuadores de la persona del causante. En efecto. no es necesaria la inscripción especial de herencia. Pero. 688 exige inscribir los inmuebles hereditarios. el título del legatario emana del causante y no de los herederos. Legado un inmueble. no forma parte de ella. 700. no tiene que inscribirse en el Registro a nombre de todos los herederos. por la sencilla razón de que el legatario de especie adquiere el legado por el solo fallecimiento del causante. el Art. con el fin de conservar la historia de la propiedad raíz.

o desde que éstos se colocan en mora de entregarlas. El legatario de género también tiene una acción para reclamar la entrega del legado: es una acción personal en contra de las personas que corresponda. el legatario puede reclamarla mediante la acción reivindicatoria. por el testador. o sea. y que va a prescribir conforme a las reglas señaladas en el Art. la situación es diametralmente opuesta a la del legado de especie. b) Como consecuencia de lo anterior. el derecho del legatario a la especie legada se extingue cuando prescriba la acción reivindicatoria. unilateralmente. entonces. 2) Legados de género: En el legado de género. para exigir a éstos la entrega del legado y el cumplimiento de dicha obligación. por los herederos. . pues éste habla de término "estipulado". sino que la fijación de un plazo. pues es un propietario desprovisto de la posesión y.80 1) Legados de especie o cuerpo cierto: El legatario de una especie o cuerpo cierto adquiere el bien legado por el sólo fallecimiento del causante (Art. Hecha la tradición. se determina cuáles son las especies que en definitiva recibe el legatario. El derecho de dominio sobre el género legado no lo adquiere el legatario por sucesión por causa de muerte. El hecho que el legatario sea dueño de la especie legada desde el fallecimiento del causante. el legatario no adquiere derecho real de ninguna especie. c) El legatario se hace dueño de los frutos de la cosa legada. se radica en una especie. sino por la tradición que debe hacerle los herederos o la persona encargada de dar cumplimiento al legado. adquiriendo el legatario el dominio sobre esa especie o cuerpo cierto. intenta su acción contra el poseedor no dueño. trae consigo algunas consecuencias: a) Si los herederos se niegan a efectuar la entrega de la especie legada. En este caso. 1118). y la estipulación supone acuerdo de voluntades. 2515. desde el momento del fallecimiento del causante. 1551 dispone que el deudor está en mora cuando no cumple su obligación en el término estipulado. el legatario de género va a adquirir los frutos sólo desde que se efectúe la tradición de las cosas legadas. si el testador impone un plazo al heredero para cancelar el legado. Puede acontecer que el testador imponga un plazo al heredero para cancelar el legado. cabe recordar que el Art. En este caso. que los herederos no quedan constituidos en mora por la no entrega del legado en el plazo fijado. adquiere sí un derecho personal de crédito en contra de los herederos o de la persona encargada de dar cumplimiento al legado. Lo que sucede es que al hacerse la tradición de las cosas legadas genéricamente. sino una vez que exista requerimiento judicial. en el caso de que el heredero o un tercero adquiera la especie legada por prescripción. por ende. 1551. Quiere decir. A diferencia de lo que sucedía en el legado de especie. no existe tal acuerdo. Respecto de la mora. no se aplica el Art. el derecho del legatario que recaía en un género.

1137 y 1139). reservándose el donante la facultad de revocarla mientras viva (Art.81 Cosas susceptibles de legarse: En cuanto a las cosas que pueden legarse. ipso jure. 1137). Es un contrato. I. en el segundo caso. con tal que llegue a existir. confirme la donación que hizo en vida. el donatario debe reunir una doble capacidad: para recibir asignaciones testamentarias. porque en el fondo son un testamento. y para recibir donaciones entre vivos. Art. Incluso. Las donaciones pueden ser revocables e irrevocables. 1113. y los internos. pueden legarse tanto las cosas corporales como incorporales (Art. por dos razones: . y como tal no puede dejarse sin efecto por la voluntad unilateral de las partes. para que quede a firme. el legado puede consistir en una cosa ajena. y en la cuota que se contenga en un bien (VER Art. Si se otorgan conforme a las solemnidades del testamento. 1138 se ha prestado para dos interpretaciones: a) El donante debe tener una doble capacidad: para testar y para donar entre vivos. b) Somarriva estima que la posición anterior puede ser discutida. Requisitos: Se distingue entre los externos o solemnidades. II.Requisitos internos: Son la capacidad del donante y del donatario. 1106 a 1110). con ciertas modalidades. Se define la donación revocable como "acto jurídico unilateral por el cual una persona da o promete dar a otra una cosa o un derecho para después de su muerte. puede legarse una cosa futura.. LAS DONACIONES REVOCABLES. 1127). Y según el Art. Las revocables (por causa de muerte) pueden revocarse al arbitrio del donante. 1136 y sgtes. En cambio. existe la más amplia libertad. siempre que éste no haya revocado en vida la donación. e igualmente. Las irrevocables (entre vivos) no pueden ser dejadas sin efecto por la sola voluntad del donante.Requisitos externos: Estas donaciones pueden otorgarse de dos formas: 1) Con las solemnidades del testamento: ello. La forma en que se otorgan las donaciones revocables tiene importancia para los efectos de su confirmación. El Art. la donación queda confirmada por el fallecimiento del causante. porque son una disposición de la última voluntad del testador (Art. será necesario que el causante. 2) Conforme a las solemnidades de las donaciones entre vivos. Así. Pueden legarse tanto cosas muebles como inmuebles. en un testamento. conservando la facultad de revocarla mientras viva"..

1140 a 1142): Para estudiar esta materia. el donatario tendrá la calidad de usufructuario de esas especies (Art. si la donación se otorga conforme a las reglas del testamento. Efectos de las donaciones revocables (Art. 1142 inciso 2). que distingue si la donación revocable se otorga conforme a las reglas del testamento. adquiere el donatario los derechos y contrae las obligaciones de usufructuario. Si el donante entregó en vida alguna de las especies que constituye la donación a título universal. consta que el legislador niega valor a las donaciones irrevocables entre cónyuges. se debe distinguir entre donaciones revocables a título singular.porque al Art. y en los Art. 1144). y el donatario requiere capacidad para recibir asignaciones testamentarias. 1137 y 1000. en tanto que si se hace como donación entre vivos. . 1141). 1138 es posible darle otra interpretación. En esta circunstancia. relacionándolo con el Art. 2) A título universal (como una herencia): Se mira como una institución de heredero.Una razón de texto (Art. 1145). y las a título universal. 1143). . seguida de la tradición de las cosas donadas. y no la disyuntiva "y" (dice: "donaciones revocables de personas que no pueden testar o donar entre vivos"). Sólo de existir la conjunción "y". Este Art. constituyen un legado preferencial (Art. 1141). 1140 declara que por la donación revocable. Así.82 . 1142). podríamos suponer la necesidad de ambas formas de capacidad. La donación revocable. que sólo tendrá efecto desde la muerte del donante (Art. el donante requiere capacidad para testar. el donante requiere capacidad para donar entre vivos y el donatario para recibir este tipo de donaciones. el Art. 1137. Extinción de las donaciones revocables:    La revocación expresa o tácita del donante (Art. concluyen los autores. antes de la del donante (Art. 1) A título singular (como un legado): La particularidad es que el donante puede hacer entrega en vida de la cosa legada al donatario (Art. 1138 tiene además otra importancia. ya que en su inciso 2. Por sobrevenir al donatario alguna causal de indignidad o incapacidad (Art. y el legado entregado en vida del donante. o conforme a las donaciones entre vivos. Por la muerte del donatario. 1138): el legislador usó la conjunción disyuntiva "o".

que la parte del asignatario que no concurre se junta y aumenta la de los otros asignatarios testamentarios. La regla es precisamente la contraria.. priman las asignaciones forzosas (Art. Pero. se agrega y aumenta la de los otros". su porción en la herencia no tendría a quien acrecer. Es decir. en tal caso. En términos generales. Esto es. 957). dentro de las asignaciones testamentarias. acrecimiento. este derecho se presenta de todas maneras. ya están vistos. Los dos primeros. 1147 y sgtes.83 Hay en esta materia un principio que se debe tener en cuenta. por parte de la ley. Pero no siempre es así. Surge un problema con la interpretación de la expresión "objeto". b) Todas las normas discurren sobre la base de que existe un testamento. 1147). DERECHOS QUE CONCURREN EN UNA SUCESIÓN     El El El El derecho derecho derecho derecho de de de de transmisión (Art. la parte del asignatario que falta se junta. sin determinación de cuota. y sólo se aplica a ellas. 984). La doctrina entiende que se está refiriendo a asignación testamentaria. porque la falta de un asignatario beneficia a aquellas personas a quienes perjudicaba la asignación. y es que por sobre las donaciones revocables. 1146). El acrecimiento se define: "el derecho en virtud del cual existiendo dos o más asignatarios llamados a un mismo objeto. sustitución. especialmente las legítimas (volveremos a este punto al estudiar los acervos imaginarios). 2) Que existan dos o más asignatarios. la sucesión sería intestada.EL DERECHO DE ACRECIMIENTO: Art. no tiene lugar en la intestada. 3) Que los asignatarios sean llamados a un mismo objeto (Art. existen casos en que. a los herederos abintestato. lo cual va a ocurrir siempre que concurran los requisitos propios del acrecimiento. Requisitos: 1) Que se trate de una sucesión testamentaria: sólo en ella opera. c) En el fondo. faltando el asignatario. el derecho de acrecimiento está regulado por el legislador. el derecho de acrecer no es sino una interpretación de la voluntad del testador. 1. Lo que sucede es lo siguiente: estas donaciones revocables pueden ir en menoscabo de las asignaciones forzosas. y. representación (Art. o bien. por las siguientes razones: a) Ubicación: el Título IV lleva por epígrafe "De las asignaciones testamentarias". De existir y faltar sólo un asignatario. ocupando la palabra "objeto" para no . el acrecimiento tiene lugar cuando falta un asignatario. Por consiguiente.

concluye que el acrecimiento opera tanto en la herencia como en los legados.  Conjunción real. no hay derecho de acrecimiento. Lo que sucede es que hay una diferencia entre ambos casos. 2) Conjunción real: dos o más asignatarios son llamados en cláusulas distintas del testamento. no hay acrecimiento. y si llegan a faltar. La ley distingue tres clases de conjunción:  Conjunción verbal o labial. Ahora. y 1/3 a Pedro. a un mismo objeto. consiste en que los primeros tienen derecho de acrecimiento. deben existir dos o más asignatarios. El caso es el siguiente. y por ello hay acrecimiento. estas excepciones son sólo aparentes: en ninguno de los dos casos. debe haber sido sin designación de cuota. 1148 inciso 2 lo soluciona. Pablo y Pedro. porque entre Hugo y Luis hay derecho a acrecer. Pero. La doctrina. b) Caso en que dos o más asignatarios son llamados a una misma cuota. Pero si dice: dejo mis bienes por partes iguales a los señores Juan. hay acrecimiento. pero a distintos objetos.84 repetir la anterior. si falta Hugo. Pero. 1) Conjunción verbal o labial: Los asignatarios son llamados en una misma cláusula testamentaria. por tanto. Lo que la ley dice es que entre Hugo y Luis existe derecho a acrecer. 1148): a) Caso de los asignatarios llamados por partes iguales: el Art. la ley dispone que opera el acrecimiento. Precisamente. 1148). y es que en un caso la cuota está expresada. aparte de ser una característica. ese 1/3 pertenecerá a los herederos abintestato. en este caso. porque a ellos se les determinó su cuota. porque de otro modo no operará. 1/3 a Pablo.  Conjunción mixta. no hay lugar a acrecer. Pero. opera el acrecimiento. pero lo que importa es que no está determinada la porción que cada uno llevará en ese tercio (Art. pero sin determinárseles la parte que llevarán en ella. y. . es decir. y tiene que ser en un mismo testamento. los asignatarios son llamados con asignación de cuota. y en el otro no. y Luis llevará 1/3 de la herencia. el llamado a ese mismo objeto. tomando como base las notas de Bello a los proyectos. 4) Que los asignatarios hayan sido llamados sin designación de cuota. ejemplo: el testador deja 1/3 de sus bienes a Juan. La diferencia entre estos asignatarios y los de cuota es menor. pues son llamados a un mismo objeto (1/3 de la herencia). cada uno ha sido beneficiado con 1/3 de ésta. para que opere. 1/3 a Pablo. Son llamados a 1/3 de la herencia. sin expresión de cuota. y en el otro no. lo cual haría injustificado que en un caso opere el acrecimiento. podríamos decir una cuota de ella. pues ellos han sido llamados con determinación de su cuota en la herencia. ni tampoco a los abintestato. En este caso. y el restante a Hugo y a Luis. De manera que si faltan Juan o Pablo. la única diferencia entre los herederos universales y de cuota. disponiendo que en dicho caso opera el acrecimiento. Los asignatarios conjuntos: Para que opere el acrecimiento. es un requisito fundamental. Ejemplo: Si el testador dice: dejo 1/3 de mis bienes a Juan. el cual no va a pertenecer a Juan ni a Pablo. Esto. conjuntos. hay dos casos de excepción a esta característica (Art.

b. según las reglas de la sucesión intestada. por analogía se aplica lo dispuesto en el Art. Así. Que falte alguno de los asignatarios conjuntos. a diferencia del acrecimiento. Formas en que pueden ser llamados los asignatarios conjuntos: Según el Art. fallare la condición. El CC no dice en materia de acrecimiento cuándo se entiende que falta. el llamamiento puede efectuarse mediante la conjunción copulativa "y". Concurrencia del acrecimiento con el derecho de representación: En principio. Cuando fallece antes que el testador. La solución al problema está en el Art. En este caso. c. ejemplo: el testador dice "dejo mi inmueble donde funciona el parvulario a los hijos de Juan”. y en una misma cláusula testamentaria. pues entra a jugar otro de los derechos de la sucesión. faltaría en los siguientes casos: a. d. para que opere el acrecimiento en la mitad legitimaria. 957). no puede haber conflicto. o bien. 1190 (…y no tiene descendencia con derecho de representarle…). siempre que el llamamiento no exprese cuota. porque el de representación. 5) (quinta característica). El Art. Comentario al primer caso: Para que opere el acrecimiento. y ello es así. sus descendientes pasan a ocupar el grado y lugar de parentesco del asignatario que falta. El problema es determinar cuál derecho prevalece en la mitad legitimaria. porque si tiene. no hay acrecimiento. 1153 deja en claro que este último derecho excluye al acrecimiento. 1149). y por tanto hay acrecimiento. son representados y excluidos. . 1156 para la sustitución. En estos 4 casos. que es el derecho de transmisión (Art. denominando a los asignatarios como una persona colectiva. Luego. Cuando siendo asignatario condicional (condición suspensiva). éste no falta. debemos entender que el asignatario conjunto falta. Cuando sea incapaz o indigno de suceder. 3) Conjunción mixta: aquí los asignatarios son llamados a un mismo objeto. por ello. es requisito esencial que el legitimario que falta no tenga descendencia con derecho a representarlo. opera el acrecimiento. 1150. es preciso que el asignatario conjunto haya fallecido con anterioridad al causante. Si muere una vez abierta la sucesión. opera en la sucesión intestada.85 por la sencilla razón de que el primer testamento se entiende revocado por el segundo (Art. pues éstos concurren. porque en virtud de la ficción de la representación. Cuando repudia la asignación. pero sucede que el derecho de representación opera respecto de los legitimarios.

ello porque el acrecimiento es un derecho patrimonial. o que. y por lo tanto renunciable (Art. La ley expresamente señala que el derecho de sustitución excluye al de acrecimiento (Art. 1910). 7) Que el testador no haya prohibido expresamente el acrecimiento (Art. Por ejemplo: dice el testador. c) Este derecho es transferible.EL DERECHO DE SUSTITUCIÓN: La sustitución también opera en la sucesión testamentaria. 1151). excepto aquellos que suponen una calidad o aptitud personal del asignatario que falta. . La sustitución vulgar. b) La porción adquirida por acrecimiento lleva consigo todos los gravámenes propios de dicha porción (Art.. y. Conforme al Art. Lo que si puede hacer el asignatario es aceptar su cuota y repudiar la que le es deferida por acrecimiento. llegue a faltar por fallecimiento. Por la cesión de derechos hereditarios. Ella consiste en designar en el testamento la persona que va a reemplazar al asignatario. antes de deferírsele la asignación. De haberlo hecho. o por otra causa que extinga su derecho eventual. jurídicamente no falta: lo reemplaza el sustituto. porque ésta acrece. se agrega a la porción que le corresponde. es aquella en que se nombra un asignatario para que ocupe el lugar de otro que no acepte. los que ven aumentada su cuota. no tiene qué acrecer. y si éste no pudiere llevarla. salvo estipulación en contrario (Art. pasará a ocupar su lugar el sustituto establecido por el testador. 1155). 1150. 1163). corresponderá a Pablo. los asignatarios conjuntos se entienden faltar cuando faltan en su totalidad. dejo mi casa a Juan.86 En resumen. si ésta falta. 6) Que el testador no haya designado sustituto para el asignatario que falte. de tal forma que si ello ocurre por cualquier causa. 2. el asignatario no puede repudiar su asignación y aceptar la que le corresponde por acrecimiento. Clases de sustitución (Art. en caso de faltar éste. 1152). el derecho de representación prevalece sobre el de acrecimiento. pasa al cesionario el derecho de acrecer que tenía al cedente. 1156):   La llamada sustitución vulgar. Características del acrecimiento: a) Es un derecho accesorio: por esto. en caso de que éste falte por cualquier causa legal. y ella supone que en el testamento se designe la persona que reemplazará al asignatario. Efectos del acrecimiento: Su efecto principal es que la porción del asignatario que falta se agrega a la de los otros asignatarios. La sustitución fideicomisaria.

c) Cualquiera otra causa que extinga su derecho eventual. no tiene lugar el derecho de sustitución. la indignidad. existen sustituciones de diversos grados: 1er. y tratándose de éstos. salvo si el testador ha manifestado su voluntad expresa en contrario. si falta éste. Igualmente. a Pedro. sino que representación. es decir. el Art. 1163). b) Cuando ha habido fallecimiento. se hace dueño absoluto de lo que la otra persona poseía en propiedad fiduciaria (Art. dice el testador: dejo mi casa a Juan. Quedan comprendidas en esta expresión: la incapacidad. 3) Para que opere la sustitución debe faltar el asignatario que va a ser sustituido: el inciso 2 del Art. la asignación pasa a pertenecer a los demás legitimarios (Art. y si no hay sustitución. 1159. 1156. grado. a Pablo. pero en realidad no es así. si falta uno de ellos no hay sustitución. la que puede ser directa o indirecta. "se puede sustituir uno a muchos y muchos a uno". y el no cumplimiento de la condición suspensiva. 1164). y a falta suya lo sustituirán los hijos de Pablo. pues el desheredamiento es propio de los legitimarios. el hecho de que la persona no sea cierta y determinada (la incertidumbre o indeterminación del asignatario). 2) Que la sustitución sea expresa: no existen sustituciones tácitas o presuntas (Art. para los efectos de la sustitución: a) Cuando ha habido repudiación. 1158 y 1159 reglamentan las distintas formas que puede asumir la sustitución. es aquella en que se llama a un fideicomisario que. por ejemplo: el testador deja su casa a Juan. y si éste no puede o no quiere llevarla. Por ejemplo. y todo el articulado referente a ella discurre sobre la base de que exista testamento. Si el asignatario fallece después del testador. en el evento de una condición.87 La sustitución fideicomisaria. y dispone que la sustitución se entenderá hecha por cualquier otro motivo. enuncia los casos en que se entiende faltar el asignatario. grado. Concurrencia del derecho de representación con la sustitución: . según el Art. Se suele afirmar que ella comprende también el desheredamiento. Finalmente. sino que opera el derecho de transmisión (Art. 1157 se pone en el caso de que el testador hubiere designado un sustituto para el evento en que falte el asignatario por un motivo determinado. Requisitos de la sustitución vulgar: 1) Que se trate de una sucesión testamentaria: está tratada también en el Título IV del Libro III. Los Art. 1158). (Art. etc. 1190). 1162). 2do.

que obligatoriamente deben hacerse. porque el sustituto pasa a ocupar su lugar. porque si bien también tienen un campo común de aplicación. 1167 inciso 1 las define. El Art. por la razón de que cuando hay representación el asignatario no falta. o sea. y si el legislador se refirió únicamente al caso del testador. por parte del causante. pues dice que son las que el "testador" está obligado a hacer. acrecimiento y sustitución: Pueden presentarse problemas porque el derecho de transmisión opera tanto en la sucesión testada como en la intestada. el derecho de sustitución excluye al acrecimiento. y en ésta debemos concluir que la representación excluye a la sustitución. pero en realidad las asignaciones forzosas también operan en la sucesión intestada. porque si el testador designa un sustituto. ya no falta el asignatario. La regla es que el derecho de transmisión excluye al derecho de acrecimiento y al de sustitución. de tal suerte que si el asignatario falta por fallecer después del causante. porque el derecho de representación opera en la sucesión intestada. 1153 y 1163. en cambio. y ello significa que en nuestro país no existe libertad absoluta para testar. podría creerse que las asignaciones forzosas sólo tienen aplicación en la sucesión testada. porque sus descendientes ocupan su lugar y grado de parentesco. La dificultad sólo puede presentarse en la mitad legitimaria. antes del fallecimiento del causante. Los derechos de transmisión y representación no concurren entre sí. y los otros derechos operan en la sucesión testada (campo común a los tres derechos). que es la sucesión intestada. Acrecimiento y sustitución suponen la falta de asignatario. el representado debe faltar antes que muera el causante. pues ella está limitada precisamente por estas asignaciones.88 En principio. Por la sola lectura del Art. . Las asignaciones están en íntima relación con la libertad de testar. y si lo hace sin alcanzar a pronunciarse respecto de la asignación. Por su parte. Concurrencia de los derechos de transmisión. en el derecho de representación. Su nombre da una idea muy exacta de la institución: son asignaciones forzosas. porque para que opere el derecho de transmisión es necesario que el asignatario fallezca después del causante. y el de sustitución en la testamentaria. dando a entender la necesidad de la existencia del testamento para su aplicación. no hay posibilidad de colisión. V UNIDAD: LAS ASIGNACIONES FORZOSAS: Las asignaciones forzosas constituyen una limitación a la libertad de testar. transmite a sus herederos la facultad de aceptarla o repudiarla. no hay posibilidad de conflicto entre estos dos derechos. ya no faltó. 1167. La ley soluciona el posible conflicto entre estos tres derechos en los Art. fue porque era en esa situación solamente que podían ser desconocidas las asignaciones forzosas.

este máximo es también el máximo de que pueden disponer libremente por testamento. d) Acervos imaginarios: los Art. 1185 a 1187 establecen el 1er.. hay ciertos casos en que no es obligado a respetarlas: 1) En el caso de desheredamiento de un legitimario (Art. y 2do. Los asignatarios forzosos tienen derecho a pedir que se modifique el testamento. Estas medidas de protección son de dos clases: 1. 1216. 1192). que contempla el Art. 1207). Estos son la forma indirecta más eficaz con que el legislador ampara las asignaciones forzosas de los legitimarios. e) La prohibición de sujetar las legítimas a modalidades (Art. entre esposos.. sobre todo la del disipador. en toda la parte que perjudica sus asignaciones forzosas. Esta acción corresponde a los legitimarios. para defender y asegurar sus asignaciones forzosas. si bien toma en cuenta principalmente la situación personal del interdicto. El legislador otorga a los asignatarios forzosos una serie de derechos y medidas de protección. .Medios indirectos: a) La interdicción por demencia o disipación: el legislador. Esta prohibición está inspirada en el respeto que el testador debe a las legítimas. también lo hace con el fin de defender este derecho eventual y futuro de los asignatarios forzosos. al establecer la interdicción. b) La insinuación en las donaciones irrevocables (Art.Medios directos: Existe otro modo más eficaz y directo de defender las legítimas y las mejoras. c) Limitación de las donaciones por causa de matrimonio. acervo defiende a los legitimarios de las donaciones hechas en vida del causante a otros herederos forzosos. indirectamente podría el testador llegar a violaras. El Art. El 1er. 2. acervo imaginario. y el testador debe respetarlas en su testamento. y el 2do. Casos en que el testador no está obligado a respetar las asignaciones forzosas: Si bien las asignaciones forzosas se definen como aquellas que el testador es obligado a hacer. Pues bien. como asignaciones forzosas.89 Medios directos e indirectos con que el legislador protege las asignaciones forzosas: Las asignaciones forzosas son de orden público. en el patrimonio del interdicto después de su fallecimiento. por causa de matrimonio. derecho que se ejerce en virtud de la acción de reforma del testamento. 1401). los protege frente a donaciones efectuadas a extraños. 1788 establece un límite a lo que los esposos pueden donarse entre sí. pues si fuera posible sujetarlas a gravámenes o modalidades.

¿Cómo se pagan estas asignaciones alimenticias forzosas? La regla general es que gravan la masa hereditaria. Alimentos que se deben por ley a ciertas personas: Provoca un problema de interpretación. que se deduce del acervo ilíquido. Las asignaciones forzosas en particular: 1. los alimentos forzosos constituyen asignación forzosa. la obligación de pagar esta asignación forzosa (Art. 3) Dentro de las asignaciones forzosas están los alimentos que se deben por ley a ciertas personas.Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas: Los alimentos se dividen en forzosos y voluntarios. son una baja general de la herencia. dicho capital debe ser distribuido entre los herederos. En el caso que la asignación alimenticia forzosa constituye baja general de la herencia. al pago de una pensión alimenticia. Las sentencias. en general. se separa de la sucesión un capital. constituyen legado (Art. dándose 4 situaciones: a) Aquella en que el causante fue condenado por sentencia judicial. pero con una característica: los voluntarios no constituyen asignación forzosa. y por regla general.. 1171 inciso final). en caso de injuria atroz por parte del alimentario (Art. son una baja general de la herencia (Art. que se imputan a la parte de libre disposición (Art. 1182 inciso final. 1168). por ser alimentos que se deben por ley. No se deberán. También es una asignación forzosa. para darle cumplimiento en la práctica. si lo que se ha dejado como asignación alimenticia forzosa en el testamento es mayor de lo que por ley corresponde a él o a los alimentarios. es decir. de modo que el derecho de alimentos existía con . Sin embargo. Pero. Sin duda. 324). Por el contrario.90 2) En el caso del Art. b) Aquella en que el causante en forma voluntaria (sin sentencia judicial) pagaba alimentos a una persona que por ley tenía derecho a exigirlos. de modo que extinguida la obligación alimenticia. no hay impedimento para que el testador imponga a uno o más de sus herederos. 959 Nº 4). con cuyas rentas se pagan las pensiones alimenticias. clasificación que también es aplicable a los alimentos que se originan después del fallecimiento de una persona. y al cónyuge que por culpa suya ha dado ocasión a la separación judicial. 1134 y 1171). que establece una sanción a los ascendientes cuya paternidad o maternidad se ha determinado contra su voluntad. son alimentos que se deben por ley. pero cuya sentencia queda ejecutoriada después de la muerte del causante. c) Aquella en que el causante en vida fue demandado judicialmente por persona que tenía derecho a solicitarle alimentos. son declaratorias de derecho. el exceso constituye alimentos voluntarios.

para quedar libres del riesgo de pagar la obligación alimenticia que pesaba sobre el causante. 1182. pero no había demandado alimentos.LAS LEGÍTIMAS: Se encuentran definidas en el Art. 1183 se establece en forma expresa que en materia de legítimas juega el derecho de representación. ¿Podrá esa persona demandar a los herederos del causante. En el resto de la herencia (que no sean las legítimas). en el Art. y no concurren a ella los herederos abintestato. ¿constituyen estos alimentos una asignación forzosa? Hay diversas interpretaciones: * Algunos estiman que estamos ante alimentos que se deben por ley. El Art. las legítimas constituyen una asignación forzosa. y por ende. Lo dispuesto en el Art. En el Art. Hay una regla importante en esta materia. porque éstas no van a alcanzar en su integridad a los alimentos que se deben por ley. Los herederos nunca estarían a resguardo de las personas que teniendo título para demandar alimentos al causante. el cual es taxativo. Las legítimas se distribuyen entre los legitimarios. 1170). por encontrarse en alguno de los casos del Art. los alimentos eran debidos por el causante por ley. 1181. como asignación forzosa. en materia de legítimas. 1183 es solamente aplicable en materia de legítimas. d) Aquella en que una persona tenía el título legal para demandar alimentos al causante. no lo hicieron en vida de éste. 321. 1167. Interpretan "alimentos que se deben por ley". que es que los alimentos forzosos. produciéndose una relación de género a especie entre ambas. La ley hace una enunciación de quiénes son legitimarios. la distribución se va a hacer de acuerdo a las normas de la sucesión intestada. ni tampoco los había recibido del causante en forma voluntaria. de acuerdo con el Art. por la pensión alimenticia que éste debió haberle pagado? En otras palabras. 1183 señala que las legítimas se distribuyen conforme a las reglas de la sucesión intestada. Dentro de las asignaciones forzosas quedan comprendidas las legítimas. 1183 es que la legítima corresponde a los legitimarios. . Lo que está señalado en el Art. de tal suerte que si en una herencia concurren varios de los legitimarios señalados en el Art. A su vez.. * La mayoría rechaza lo anterior. Lo que si puede suceder es que los alimentos sea rebajados. y que en su distribución se van a aplicar las reglas de la sucesión intestada. 2. Los herederos tendrían que esperar que transcurrieran los plazos de prescripción. El Nº 1 señala que tiene cabida. por regla general. en forma sumamente amplia. ante una asignación forzosa. no se aplican las reglas de la sucesión intestada. cuando su monto sea desproporcionado en relación con el patrimonio que tenía el causaste (Art. Asignación forzosa y legítima no son términos sinónimos. Por razón de seguridad jurídica. no se ven afectados por las deudas hereditarias. también constituyen una asignación forzosa. 1182. el derecho de representación. la jurisprudencia se ha inclinado por esta segunda posición.91 anterioridad. y por ello. por ende. porque traería problemas.

988). 1191 inciso final). deben efectuarse estas agregaciones al acervo líquido. los asignatarios no concurren de acuerdo a las reglas de la sucesión intestada. del primer acervo imaginario o del segundo acervo imaginario. se aplican las normas de sucesión intestada preferentemente (Art. deducidas previamente las bajas generales de la herencia del Art. 1186 y 1187. 1185 a 1187. en la cuarta de mejoras. de modo tal que si existen las acumulaciones para determinar la mitad legitimaria. para este efecto. Por consiguiente. 1. en la parte en que el testador no dispuso. ¿Cuáles son estas agregaciones? Son las que se indican en los Art. es decir. por ejemplo. y hechas las agregaciones que legalmente corresponden. ¿Cómo se determina a cuánto asciende la mitad legitimaria? De acuerdo al Art. y lo mismo sucede respecto de la cuarta de libre disposición. o cuando dispone de ella y su disposición no tuvo efecto. 1184.Legítima rigorosa: Tomando en consideración lo que establece el Art. se parte del acervo líquido. pueden presentarse las siguientes situaciones: 1) Sólo existen descendientes: excluyen a todos los demás legitimarios. 1191: estas partes acrecen a la mitad legitimaria. 1184). todo ello según si corresponda o no hacer las agregaciones a que se refieren los Art. salvo haya cónyuge sobreviviente (Art.92 En las otras asignaciones. se produce la situación contemplada en el Art. según corresponda. para calcular la legítima rigorosa.. la mitad legitimaria es igual a la mitad de los bienes dejados por el difunto. Ahora. y nos vamos a encontrar frente a las llamadas legítimas efectivas. 1185. aquí hay una manifestación expresa de la voluntad del testador. las normas sobre los distintos órdenes sucesorios. 1191). Legítima efectiva (Art. es la mitad legitimaria. 2) Si no existen descendientes. o de la cuarta de libre disposición. si el causante no dispone de la cuarta de mejoras. y la mitad de ese acervo imaginario. Clasificación de las legítimas:   Legítima rigorosa (Art. Luego. Si la sucesión es parte testada y parte intestada. Ello. las cuales se van a distribuir conforme a las normas de la sucesión intestada. ascendientes. de acuerdo a las reglas de la sucesión intestada: Se aplican. Es decir. . por lo cual no cabe aplicar las reglas de la sucesión intestada. o a su cónyuge. porque el testador puede dejar a su voluntad la cuarta de mejoras a cualquiera de sus descendientes. para formar el primer o segundo acervo imaginario. 989). se dice que legítima rigorosa "es aquella parte que le cabe al legitimario dentro de la mitad legitimaria". concurren los demás herederos abintestato. 959. las que se hacen para formar los acervos imaginarios. 1184. se aplica el segundo orden de sucesión intestada (Art. Forma en que se divide la legítima.

4) El que debe una legítima (testador) podrá en todo caso señalar las especies en que haya de hacerse su pago. en tanto que si se limita a . Pero hay un problema de redacción en el inciso 2 del Art. A pretexto de condición. 1197). modo o gravamen. ¿Cómo se divide la herencia? Lo señala el Art. 1197. Características de la legítima rigorosa: 1) Constituye una asignación forzosa (Art. 1184. Esto plantea una discordancia. el Art. el problema es que a estos bienes hay que asignarles un valor (tasarlos). pues da la idea de que si no hay descendientes. ni tasar los valores de dichas especies (Art. pero no podrá delegar esta facultad a persona alguna. sea por acto entre vivos. 1 la cuarta de mejoras. El Art. porque las legítimas y los actos sobre ellas son de carácter patrimonial. puede efectuar la tasación de ellos. 1197 y 1318 tienen un campo de aplicación distinto. 1318). Se concluye que si el testador hace la partición de sus bienes conforme al Art. 1167). Si concurren descendientes. plazo. y la regla es que en materia patrimonial tienen plena cabida las modalidades. porque a través de la tasación se podrían burlar las normas sobre asignaciones forzosas. porque si no se tasan los bienes no puede haber partición. es obligatoria para el causante respetarla (Art. 2) El CC no acepta la renuncia anticipada de la legítima rigorosa. 1226 y 1463). Esta norma del Art. 985). cónyuge o ascendientes.93 La mitad legitimaria se divide por cabezas o por estirpes (Art. porque el testador está facultado para efectuar la partición de sus bienes. pero en este caso no habría legitimarios. 1318. y como consecuencia de ello. 1184 dispone que la mitad legitimaria se divide por cabezas o por estirpes entre los legitimarios. habría una mitad legitimaria y una mitad de libre disposición. 1184. La razón está en que a través de ellas podrían burlarse las asignaciones forzosas. 1318. sea por testamento (Art. y la división se va a hacer por estirpes cuando el legitimario concurra en virtud del derecho de representación. bastaría para ello con indicar a las especies un valor exorbitante que excediere en mucho a su valor real. si aplicáramos en forma irrestricta el Art. 1192 es de carácter excepcional. el acervo se divide en 4 partes: 2 forman la mitad legitimaria. 1183 dice que en materia de legítimas tiene cabida el derecho de representación. se podría privar del todo o parte de su legítima al asignatario forzoso. cónyuge ni ascendientes. 3) La legítima rigorosa no puede sujetarse a modalidades de ninguna especie (Art. en el fondo se le estaría privando la facultad que establece el Art. y el causante puede disponer libremente de toda la herencia. 1192). Esto. y la duda es si en el caso de que el testador haga la partición de sus bienes. El problema se soluciona señalando que los Art. porque como asignación forzosa que es. y 1 la de libre disposición. ¿puede o no tasar esos bienes? Como una etapa de la partición es la tasación de esos bienes. conforme a las reglas de la sucesión intestada. y en caso de hacerlo. y al efectuar la partición el testador no podría tasar.

por consiguiente. En este caso. . Este acrecimiento presenta la característica de que se produce dentro de la mitad legitimaria. Nótese que la ley dice "si un legitimario no lleva el todo o parte de su legítima". ello porque por aplicación de los principios del derecho de representación. y el causante no podría hacer la tasación de dichos bienes. 1191). Así se desprende de los Art. b) El legitimario que falta no debe haber dejado descendencia con derecho a representarlo. pasando la legítima rigorosa a llamarse legítima efectiva. y la ley dice cuando falta: cuando es incapaz. se refiere al caso en que falta un legitimario. es una disposición testamentaria en que se ordena que el legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. 1191. sino que se agrega a ella la parte de que el causante puede disponer a título de mejoras o de libre disposición. 114). La disposición no hace sino aplicar las reglas generales de que los herederos dividen entre sí. cobra aplicación el Art. o ha repudiado la asignación. 1197. la legítima rigorosa mantiene su carácter de tal. 1207. 1193 y 1194. por partes iguales. ha sido desheredado. 2. no tuvo efecto su disposición (Art. la porción de la herencia a que son llamados. Si concurren estos dos requisitos.94 señalar los bienes con que ha de pagarse la legítima. si el legitimario dejó descendencia se entiende que no falta.. En este caso. y la porción del legitimario acrece a los demás legitimarios. se presenta cuando un menor de edad contrae matrimonio sin el consentimiento del ascendiente llamado por ley a prestarlo (Art. el descendiente va a ocupar el lugar jurídico y grado de parentesco del representado.Legítima efectiva: Es la legítima rigorosa. porque ésta se presenta cuando se produce el acrecimiento a que se refiere el Art. 1189. Por consiguiente. porque en virtud de la ficción de la representación. Otro caso en que el acrecimiento se refiere a parte de la legítima. la porción que a él le correspondería acrece dentro de la mitad legitimaria a los demás legitimarios. se está agregando algo desde fuera de la mitad legitimaria. son las legítimas rigorosas. porque éste. no va a faltar al legitimario cuando opere el derecho de representación. lo primero que debe pagarse a cargo del acervo líquido. 5) Las legítimas rigorosas gozan de preferencia para su pago. se está refiriendo al caso de desheredamiento. caso en que el acrecimiento no se produce dentro de la mitad legitimaria. indigno. 1190. que no deja descendencia con derecho a representarlo. y para que opere es necesaria la concurrencia de dos requisitos: a) Tiene que faltar un legitimario. se produce un acrecimiento dentro de la mitad legitimaria. Cuando se produce este acrecimiento dentro de la mitad legitimaria. aumentada con la parte de mejoras o la parte de libre disposición de que el causante no dispuso. de acuerdo con el Art. o si lo hizo. no pasa a ser legítima efectiva. es decir. al señalar que no lleva parte de su legítima. El Art. existiendo entre ellos derecho de acrecimiento.

a través de las donaciones que haya hecho en vida. la parte intestada se va a regular en su totalidad por las normas de la sucesión intestada. teniendo lugar el acrecimiento que contempla esta disposición. 1191. El segundo acervo imaginario: está contemplado en los Art. 1185 dice que la acumulación es imaginaria. Como esto perjudica a los demás legitimarios. se aplica en su integridad el Art. 1185. y tiene por objeto amparar a los legitimarios frente a donaciones hechas a terceros extraños. 1191. Tienen por objeto evitar que el causante. Es decir. Los acervos imaginarios son dos:  El primer acervo imaginario: está contemplado en el Art. Ello. sino real. Los Acervos Imaginarios: Constituyen uno de los medios que ha establecido el legislador para la protección de las legítimas. En este caso. Cuando la sucesión es parte testada y parte intestada. y defiende a los legitimarios frente a donaciones hechas a otros legitimarios. 996. porque esta acumulación no es imaginaria. agregarse a los bienes del causante. b) Que concurran sólo legitimarios. contemplados en los Art. En realidad. para efectos del cálculo de las legítimas y de las mejoras. y la sucesión es parte testada y parte intestada. Cuando concurren como herederos legitimarios con quienes no lo sean. c) Que concurran legitimarios con quienes no lo sean. esto es. el legislador crea los llamados acervos imaginarios.  . se desprende del inciso final del Art. pueden presentarse diversas situaciones: a) Que concurran sólo herederos abintestato que no tienen la calidad de legitimarios. 1186 y 1187. El Art. 1) El primer acervo imaginario: Se le llama también "colación". esos bienes tienen que colacionarse. En este caso. 1186 y 1187. 1191 inciso final y 996. 1185. en la parte intestada se aplican las reglas de la sucesión intestada. esos bienes que han salido del patrimonio del causante. aun cuando sea numéricamente. deben volver a él. Lo que sucede en este caso es que el causante en vida hizo donaciones a los legitimarios (a uno o más de ellos).95 La legítima efectiva existe sólo cuando todos los herederos son legitimarios. se aplica la norma del Art. como si nunca hubiesen dejado de pertenecer a su patrimonio. conforme a lo que disponen los Art. Para evitar esta situación. a otros legitimarios o a terceros. pueda perjudicar a los legitimarios. aquí hay una impropiedad en el lenguaje usado por el legislador. En este caso.

La acumulación de las donaciones procede sólo cuando ellas se han hecho en razón de legítimas o de mejoras (Art. acervo. Si la donación se ha hecho con cargo a la parte de libre disposición. Al emplear la expresión "al tiempo de la entrega". sucede que hay que hacer una distinción entre las donaciones revocables y las irrevocables. no procede la formación del 1er. Por otro lado. en vida del causante. y dentro de esas cuartas queda no sólo la mitad legitimaria y la cuarta de mejoras. y además. devuelve a la masa partible las cosas con que el donante (causante) lo beneficiara en vida. porque de acuerdo con el Art. no procede la acumulación para el cálculo del primer acervo imaginario. Para que proceda la formación del 1er. En caso contrario. y por consiguiente. acervo imaginario. para compartirlas con sus coherederos como si nunca las hubiere tenido". aparece claro que el legislador discurre sobre la base de que las donaciones fueron entregadas al donatario. porque en las donaciones hechas con cargo a la parte de libre disposición. pero del texto mismo de esta disposición se desprende que se acumulan las donaciones revocables que el causante entregó en vida. Pero. acervo. 1185. la acumulación de donaciones irrevocables no aprovecha a la parte de libre disposición. 1199. no es necesario proceder a la acumulación de las donaciones revocables. porque su finalidad es precisamente proteger los derechos de los legitimarios. porque las cosas donadas material y jurídicamente permanecen en el patrimonio del causante. sino que también redundaría en beneficio de la parte de libre disposición. las donaciones irrevocables no pueden beneficiar a la parte de libre disposición. que señala "para computar las cuartas de que habla el artículo precedente". pero sí la beneficia la acumulación de las donaciones revocables. 1185. para nada juega la calidad de legitimario. tratándose de donaciones revocables tiene pleno vigor la argumentación . b) Que el causante haya hecho donaciones a uno o más legitimarios. tiene que procederse a ciertas acumulaciones. sino que también la parte de libre disposición. se puede dar un concepto amplio del primer acervo imaginario: "es un acto por el cual un heredero que concurre con otros en la sucesión. 1185). El Art. acervo. Lo que se acumula es: A) Las donaciones irrevocables hechas por el causante a uno o más legitimarios. se requiere: a) Que al abrirse la sucesión existan legitimarios: si no hay legitimarios. B) Las donaciones revocables: su acumulación procede sólo cuando el causante las entregó en vida al donatario. no procede la formación de este 1er.96 Considerando lo dicho. Para ello. Hay autores que estiman que la acumulación de las donaciones beneficia no sólo a la mitad legitimaria y a la cuarta de mejoras. Así consta del texto del Art. Esta norma se refiere a las donaciones irrevocables. 1185 dispone la acumulación de las donaciones revocables. Si no se hubieran entregado durante la vida del causante. se fundan en el texto mismo del Art. Para la formación del 1er.

es decir. C) Se acumulan los desembolsos hechos por el causante.  Bajas generales = $100. para el pago de las deudas de un descendiente. las donaciones irrevocables no benefician la parte de libre .  tampoco se acumulan las donaciones hechas a un descendiente. en cuanto el pago de las deudas haya sido útil (Art.000. 1184:  1/2 legitimaria =  1/4 de mejoras =  1/4 de libre disposición = $500.  Donación irrevocable hijo 1 = $50. $250. D) Los legados no se acumulan para el cálculo del 1er. Sólo procede su acumulación cuando los bienes legados no están materialmente en el patrimonio del causante.000.000.000. $250. 1199.000. y como no están en el acervo. y de acuerdo al Art.000.  Acervo líquido = $900.  Acervo imaginario = $1.000. la acumulación de las donaciones revocables beneficia a la parte de libre disposición. Ejemplo (causante deja 5 hijos):  Acervo ilíquido = $1.000. porque estos legados entregados en vida del causante son donaciones revocables (Art. ¿Cuándo se entiende que ha sido útil este pago? Cuando con él se extinguió la deuda.000. lo que va a ocurrir cuando el causante (testador) entregó las cosas legadas en vida al donatario. La ley dice que la acumulación se hace actualizando el valor de las cosas donadas a la época de la apertura de la sucesión. Sin embargo. si hacemos el cálculo de esta manera.  tampoco se acumulan los gastos de educación de un descendiente (Art.97 que se da en base al Art.  Donación revocable hijo 2 =$50. Pero sólo se acumulan. Este acervo. hay ciertas donaciones que no se acumulan para calcular el 1er. se acumulan para el cálculo del primer acervo imaginario. 1198 inciso final). 1188 inciso 2). porque material y jurídicamente permanecen en el patrimonio del causante. Pero. 1203 inciso 1). 1198 inciso 2). 1185. como son:  las donaciones moderadas que se hacen según el uso y la costumbre (Art. acervo imaginario. Estos desembolsos se imputan a la legítima. con ocasión de su matrimonio (Art. se divide en la forma señalada en el Art. 1141). resultaría que a la 1/4 de libre disposición la estaría beneficiando la donación irrevocable que se hizo al hijo 1.000. acervo imaginario.000.

la mitad legitimaria de esos $12. Si no existiera este mecanismo de defensa.330 $4.170. 4 y 5. frente a estas donaciones hechas a quienes no tienen esa calidad. Esos $12. Si no concurren legitimarios. el causante les donó $50. en proporción de 2 a 1 (porque la mitad legitimaria es el doble de la 1/4 de mejoras). 1186 y 1187.660.500 lleva $8. Pero a los hijos 1 y 2. $4..000 $250. Entonces.  1/4 de libre disposición = $237. aun cuando después de la donación lleguen a existir. 1186). 2.000. Para que proceda su formación. A los hijos 3. frente a donaciones hechas por el causante a terceros. la 1/4 parte de los $50. Este acervo se forma cuando el causante ha hecho donaciones irrevocables a terceros extraños. 4 y 5). Su objeto es defender los derechos de los legitimarios (y asignatarios de la 1/4 de mejoras).500. los hijos 3. no existen .  1/4 de mejoras = $254. no procede la formación de este acervo.000 que cada uno recibió en vida del causante. la herencia queda distribuida así:  1/2 legitimaria = $508. hay que descontar de la cuarta de libre disposición. en los Art. que en el ejemplo son 5. O sea.660. se les entrega sólo $51.330. 1186 parte final).El segundo acervo imaginario: Para cautelar los derechos de los legitimarios. a cada uno. tenemos que descontar de la 1/4 de libre disposición. hayan existido legitimarios (Art. y 1/4 a la libre disposición. se ha evitado que en definitiva las legítimas de algunos legitimarios (en este caso. $500. a cada uno.98 disposición. acervo. Por ello.330.500. porque la formación del segundo acervo imaginario se hace para computar las legítimas y mejoras (Art.000 + + $8.170. Si no existían legitimarios al momento de hacer la donación a terceros. sean lesionadas por donaciones hechas por el causante en vida a otros legitimarios (hijos 1 y 2). completan su legítima. En consecuencia.000 $250.500 = = = La mitad legitimaria corresponde dividirla entre los legitimarios.000. les entregamos en efectivo $101. que deben imputar a sus respectivas legítimas (Art. se podría beneficiar a algunos legitimarios en perjuicio de otros. 1/4 a la cuarta de mejoras. 2) Deben existir legitimarios al momento del fallecimiento del causante. que no recibieron donaciones del causante. Luego. que sumados a los $50. La donación irrevocable se repartió en este cálculo: 2/4 benefician a la mitad legitimaria. y por tanto. deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que al hacer la donación. nada deben imputar a sus legítimas. y la 1/4 de mejoras. se contempla este 2do. De este modo. la parte proporcional de esa donación que la aprovecha.170 $12. cada uno de ellos debe llevar $101. es decir: $12. deben distribuirse entre la mitad legitimaria y la 1/4 de mejoras.660.500. 1198). por eso.

para la . 2) Las donaciones son excesivas:  Acervo (líquido o 1ro. y procede la formación del 2do. El Art. o del 1er. y estas son las irrevocables.000. cuando haya procedido su formación.000. 3) El causante tiene que haber hecho donaciones irrevocables a terceros. e incluso ambas. pueden ser distintos. y no procede la formación del 2do. en caso contrario. 1186: cuando el valor de la o las donaciones excediere de la 1/4 parte de la suma formada por este valor y el acervo imaginario. la que en definitiva producirá el efecto de limitar la parte de libre disposición. b) Aquella en que las donaciones son excesivas: procede la formación.000.000. e incluso. 4) Estas donaciones tienen que ser excesivas. en conformidad al Art. y no a legitimarios. imaginario) = Donaciones irrevocables = Total = $150. lo que nos da $40. que llegan a lesionar la parte de mejoras o las legítimas. 1185. En este requisito. Pero.99 estas asignaciones forzosas. $60. acervo. Se tomará como base este último. Este se forma conforme al Art. c) Aquella en que las donaciones son de tal manera excesivas. Para calcular el 2do. $50. no procede la formación de este acervo. porque la ley sólo exige que haya legitimarios al momento de la donación y al momento del fallecimiento. también procede la formación del segundo acervo. En este caso. $160. y consecuencialmente. las que deben ser hechas a terceros. y nos da $50.000. Esa suma total se divide por 4. no se cumple con este requisito. La duda es: ¿deben ser los mismos? José Clemente Fabres estimaba que sí. imaginario) =  Donaciones irrevocables =  Total = $100. pero como en realidad donó $60. Lo son en el caso que señala el Art. se partirá del acervo líquido. 1186 habla expresamente de donaciones entre vivos.000. acervo imaginario. La mayoría de la doctrina estima que no.000.000. Las donaciones no son excesivas. la acción de inoficiosa donación.000. acervo imaginario. porque lo donado asciende a la misma suma que pudo donar. Ejemplo de estas 3 situaciones: 1) Las donaciones no son excesivas:    Acervo (líquido o 1ro. $200. Dividimos por 4. No señala que tienen que ser los mismos. existe un exceso de $20.000. acervo imaginario se parte del acervo líquido. se exige que haya legitimarios al momento de hacer la donación y al momento de fallecer el causante. 1186: el exceso se acumula imaginariamente al acervo. cantidad a la cual asciende lo que el causante legítimamente pudo donar. pueden presentarse las siguientes situaciones: a) Aquella en que las donaciones no son excesivas: en este caso.

$30.000 de exceso corresponden a la parte que el donante había donado. Esto puede llevar a que no alcancen a pagarse todos los legados. deben ser íntegramente cancelados. imaginario. aquí el exceso de lo donado es de tal magnitud.000 que realmente existen. Es aquí justamente donde aparece el primer objetivo de este acervo. se reduce en $20. acervo imaginario.100 computación de las legítimas y de las mejoras. en la parte de libre disposición.000.000. Pero. En el ejemplo. agregamos el exceso. Procede aquí la formación del 2do.000. cantidad que asciende al exceso de lo donado. ante ello. con la reducción de la 1/4 de libre disposición. en cambio. Esta suma fue la que el testador pudo libremente donar. 3) Las donaciones son de tal modo excesivas. $30. y los $30. por lo siguiente: las legítimas y las mejoras. se procede a rebajarlos a prorrata. pues ya dispuso en vida de la parte que podía asignar libremente por testamento. lo que nos da $85.000 del acervo líquido o 1ro.000. y restan sólo $10. sino sólo $100. O sea. Estos $120.000. acervo imaginario. Se limita entonces la facultad de testar del causante. lo realmente donado alcanza a $220.000 de la cuarta de mejoras.000. y que agregamos imaginariamente para la formación del 2do. tenemos ya gastado en dichas asignaciones forzosas $90. Ejemplo:  Acervo (líquido o primero imaginario) =  Donaciones irrevocables =  Total = $120. $340.000. para lo cual se procede en la misma forma anterior. los repartiremos del siguiente modo:  1/2 legitimaria =  1/4 de mejoras =  1/4 de libre disposición = $60.000.000. ¿Qué ocurre con los legados hechos con cargo a esta parte de libre disposición? Los legados tienen que reducirse a la cantidad que en definitiva constituye la 1/4 de libre disposición. se pagan íntegramente (hay obligación de cumplirlas). como asignaciones forzosas. que pasan a constituir la 1/4 de libre disposición.000 de la mitad legitimaria. dividimos esta cantidad por 4. De modo entonces que los $60. Al igual que en los casos anteriores.000. que no sólo absorbe la parte de que el causante hubiere podido disponer libremente. se pagan primero los legados preferenciales.000. a los $100. el que se suma al .000. sucede que en realidad no tenemos $120.000. El exceso es de $135. Quiere decir que de los $100. que es limitar la parte de libre disposición. sino que menoscaba las legítimas y mejoras.000.000. acervo imaginario de $120. 1187. disminuye de $30. $220.000. o sea. y.000.000 a $10. que es $20. Tenemos cumplido así el primer objetivo de este acervo imaginario.000. y si todos son de igual categoría. con lo cual se forma un 2do. que menoscaban las legítimas y mejoras: esta situación está contemplada en el Art. porque los $20.

transmisible.000 realmente existentes. tampoco se alcanza a pagar la cuarta de mejoras. lo cual da $255. se divide del siguiente modo:  Mitad legitimaria =  Cuarta de mejoras =  Cuarta de libre disposición = $127. entonces. con el objeto de completar el pago de las legítimas y mejoras. Acción de inoficiosa donación: Esta acción es la que tienen los legitimarios. como los beneficiarios de la cuarta de mejoras.250. no hay posibilidad de pagar parte alguna de la cuarta de libre disposición. hasta el completo pago de las legítimas y mejoras. acervo imaginario. cantidad a la cual asciende este 2do. y $7. 1425 califica a esta acción de rescisoria. y se traduce en la rescisión de dichas donaciones. Se presenta un problema con el plazo de prescripción. para que restituyan el exceso donado.500. enorme. 1187). Primero. en contra de los donatarios. Para completar las asignaciones forzosas. los donatarios. ¿Quiénes pueden intentar esta acción? Tanto los legitimarios. consistente en dar nacimiento a la acción de inoficiosa donación. y. hay dos alternativas: a) Aplicar la regla general del Art. y el exceso de lo donado ha resultado. Resulta entonces que este acervo.750.101 acervo. y prescriptible.750 de la cuarta de mejoras. sólo existen en efectivo $120. faltan $63. 2) Es patrimonial: es renunciable. en este caso. . para calcular el 2do. hasta que queden pagadas las legítimas y mejoras. y concluir que prescribe en 5 años. se dirige en contra de ellos. Esta acción tiene dos características: 1) Es personal: sólo puede intentarse respecto de las personas obligadas. es decir. El objeto preciso de esta acción es dejar sin efecto las donaciones. 2515. 1691. en un orden inverso al de las fechas de las donaciones. consecuencialmente. $63. Sin embargo. el plazo sería de 4 años. se persigue al donatario más nuevo. que lesionan las legítimas y las mejoras. b) Podría sostenerse que como el Art. lo que da un total de $71. para las acciones ordinarias. Si los donatarios son varios. $63.000. Se produce entonces el segundo efecto del acervo imaginario.500 de la mitad legitimaria. principiando por los más recientes (Art. cuando el causante ha hecho en vida donaciones irrevocables excesivas. y no puede ser satisfecha en su integridad. de $255. y hasta la mitad legitimaria se ve afectada. Con los $120. acervo imaginario. y sucesivamente a los más antiguos. ¿Contra quién se dirige esta acción? En contra de los donatarios.000. cabría aplicar la regla del Art.000.750.

al señalar que las mejoras no se presumen. 4) Los frutos de las cosas donadas (Art. por ende. sino que por el valor que tenían las cosas al momento de la entrega. y recibirá ésta en forma íntegra. o se desprende de su testamento que lo hace a título de mejora. que sea descendiente (Art. 1198 inciso 2).102 ¿Cómo se pagan las legítimas. sólo en cuanto hayan sido útiles para el pago de dichas deudas. legado o desembolso se imputa a la cuarta de mejoras (Art. 1198 y 1203). estimándose que no procede la imputación de éstas. cuando hay institución de heredero propiamente tal. que en el hecho constituyen la institución de heredero. no se imputan para el pago de las legítimas. por ende. no hay nada que imputar a su legítima. 2) Si ha recibido donaciones o asignaciones en el testamento. La ley nos está dando una regla importante. Sin embargo. toda donación o legado dejado por el causante al legitimario. 1203). hay quienes sostienen que es una inconsecuencia. 1198). porque se imputan las donaciones revocables a título universal. o desembolsos que el testador haya imputado expresamente a la cuarta de mejoras (Art. el donatario se hizo dueño de ella. 1185). y no se ve por qué no se va a imputar directamente. 1198 inciso final). y. 3) Las donaciones por matrimonio y regalos de costumbre (Art. 2) Los gastos de educación de un descendiente (Art. si el testador nada dice. donaciones. procede imputar a las legítimas la parte que recibió por donaciones o legados. Se presentan dos situaciones: a) Los frutos de las cosas donadas entregadas en vida del causante. Se imputan tales desembolsos. atendiendo al tenor literal de la ley. para el pago de las deudas de un legitimario. esta donación. . debe imputarse a su legítima. Aquí la ley se refiere sólo a los legados. Ellas se imputan actualizando su valor a la época de la apertura de la sucesión (Art. Pero. Cosas que no se imputan para el pago de las legítimas: 1) Los legados. b) Los legados dejados por el causante al legitimario en su testamento (Art. porque la imputación no se hace en especie. c) También se imputan los desembolsos hechos por el testador. Cosas imputables a las legítimas: a) Las donaciones revocables e irrevocables hechas por el causante al legitimario (Art. a la sucesión del causante? Hay que distinguir si existen o no imputaciones que hacer a las legítimas: 1) Si el legitimario no ha recibido donaciones ni asignaciones de ninguna especie. de los frutos que ella produce. Por la entrega de la cosa donada. 1198 inciso 1). 1205). 1198 inciso 1). y nada dice sobre las asignaciones a título universal que se hubieren dejado en el testamento. si expresamente lo señala.

000 (legítima). 1194.000 por legítima.000. la que queda reducida a $20. conserva dicha cantidad.000. el Art. En tal caso.000.Que las imputaciones excedan la legítima. pero como Juan recibió $30. 4) Que no haya cómo pagar las legítimas y mejoras. a prorrata. el exceso debe imputarse al resto de la herencia. 3) Que las imputaciones excedan de las legítimas y de las mejoras. 1206 inciso 1). y un acervo líquido de $70. En esta materia. rebajándose unas y otras. de acuerdo al cual. y el testador le había hecho donaciones por $30.000. El testador había donado revocablemente a Juan $30. de acuerdo a lo dispuesto en los Art. en consecuencia. se dice que las legítimas gozan de una preferencia absoluta para su pago. en consecuencia. El Art. Pablo recibe en efectivo su legítima. 1200 inciso 3.000. y este exceso se saca de la parte de libre disposición. A cada hijo le corresponde por mitad legitimaria $25. afecten la parte de libre disposición. salvo en el caso del Art. le corresponden $100. 1200 no hace sino aplicar la ficción legal de la representación.. El exceso de Juan se imputa a la cuarta de mejoras.000.000. y cuarta de libre disposición de $25. pueden darse dos situaciones especiales: a) Aquella en que el legitimario puede exigir su saldo: se produce cuando al legitimario le corresponde por herencia una cantidad superior a la que recibió por concepto de donaciones (Art. en virtud de la cual se supone que el representante pasa a ocupar la misma situación jurídica del representado. con preferencia a toda otra inversión. y. quien recibirá en efectivo solamente $70. si el donatario llega a faltar. y.. $25.000. Ejemplo: fallece el causante y deja dos hijos (Juan y Pablo). se forma un acervo de $100. lo que unido a lo donado completa los $100. heredero.000. 1202 constituye una regla importante.Que las imputaciones calcen perfectamente dentro de la legítima: Ejemplo: a Juan. . 2. Por esta razón.000.000. Rige el Art. las que se imputan a la legítima de Juan. En relación con el pago de las legítimas. los frutos pertenecen a éste desde el fallecimiento del causante. las donaciones imputables a su legítima se imputarán a la de sus descendientes. que se distribuye en mitad legitimaria de $50. porque de acuerdo a él no se imputan a la legítima de una persona las donaciones o asignaciones testamentarias que el difunto ha hecho a otra. pero con un exceso de $5000. o sea.103 b) Si la cosa donada no ha sido entregada al donatario.000 por donación. Situaciones que pueden presentarse en el pago de las legítimas: 1. y afecten la parte de mejoras o de libre disposición: Es posible que las imputaciones a la legítima excedan a lo que al legitimario le corresponde por dicho concepto. 1196 se pone en esta situación. El Art. 1189 y 1193. pues no tenía nada que imputar a ella. y con ella queda pagada imaginariamente su legítima. cuarta de mejoras de $25.

y puede distribuirla entre ellos como quiera.104 b) Aquella en que puede estar obligado a pagarlo él: al legitimario le corresponde por concepto de legítima una cantidad inferior a la que ha recibido por concepto de donaciones (Art. 1167): Ello tiene como consecuencias: a) La favorece la formación de los acervos imaginarios. Forma en que el testador puede distribuir la cuarta de mejoras: Puede elegir libremente entre los asignatarios de cuarta de mejoras. . b) Si el testador dispone de ella a favor de personas que no sean las indicadas por la ley. 1195).LA CUARTA DE MEJORAS: Personas a quienes el testador puede beneficiar con la cuarta de mejoras (Art. Si decide por restituir una o más especies de entre las donadas. Esta 1/4 de mejoras tiene su origen en el Derecho Visigodo. Si no hay testamento. Cónyuge. 3. nadie puede obligarlo a optar por una u otra vía. bisnietos. Ascendientes. 2) Las mejoras no se presumen. Características de la cuarta de mejoras: 1) Es una asignación forzosa (Art. de donde pasó a las Partidas.1200. la cuarta de mejoras y la de libre disposición acrecen a la mitad legitimaria (se aplican las reglas de la sucesión intestada). Incluso. 1198 y 1203). puede asignarla a descendientes que no sean legitimarios (Art. porque es legal y forzada. La asignación de cuarta de mejoras supone necesariamente un testamento. 1195 inciso 2. la cuestión consistía en que el abuelo le pudiera dejar algo a sus nietos. hay lugar a la acción de reforma del testamento (Art. a quien al momento de fallecer el causante no era legitimario: Art. en relación con las legítimas está la situación de la resolución de las donaciones hechas en razón de legítimas. 1195):    Descendientes. 3) No admiten modalidades. pero hay que tener presente lo dispuesto en el Art. Va a tener que hacer una restitución el legitimario. a las Leyes de Toro. necesitan una declaración expresa del testador (Art. va a restituir lo que recibió en exceso. estamos ante una dación en pago especial. Por último.. y así a nosotros. la donación se resolverá si el donatario no es legitimario al momento de fallecer el causante. pero queda a su voluntad pagar este exceso en dinero o restituir una o más especies de entre las donadas. etc. Como la elección queda al arbitrio del legitimario (derecho absoluto). que dispone que si se hace una donación a título de legítimas. Según cuentan los cronistas Visigodos. 1220). 1206 inciso 2). sobre los gravámenes.

1208. se celebra entre la persona que fallecerá. Esos pactos adolecen de objeto ilícito. y de todas las donaciones que hubiere hecho el testador. el favorecido con ésta tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta le entreguen lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa. El pacto de no mejorar. 1207 define esta institución. en cambio. a prorrata de lo que su infracción les hubiere aprovechado. aun cuando intervenga la voluntad de la misma persona. 968). 1463. Excepcionalmente. Lo que se conviene en él es una obligación de no hacer. en los pactos sobre sucesión futura (Art. 3 y 4 del Art. no se requiere prueba en los casos que menciona el inciso 2 del Art. 4) Los hechos constitutivos de la causal. Pero esto no se extiende a los alimentos. Efectos del desheredamiento (Art. de las contempladas en el Art. para evitar el abuso vía causales inexistentes para desheredar al legitimario. salvo injuria atroz (Art. 1211): . se entiende que es total. que a la sazón era legitimario. 1210): Antes que nada. Si el causante infringe su obligación. Este pacto es solemne: se celebra por escritura pública. 1204). Si el causante no limita expresamente los efectos.105 El pacto de no mejorar: Recordemos lo relacionado con el objeto ilícito. 3) Tiene que indicarse dicha causal en el testamento (Art. sino además de todas las asignaciones por causa de muerte. Estos últimos pueden ser desheredados por cualquiera de las 5 causales que se enumeran. y descendientes. 1209). 1210) Revocación del desheredamiento (Art. por ser una disposición testamentaria por la cual se priva a un legitimario "del todo o parte de su legítima". para determinar los efectos. el cónyuge y los ascendientes sólo pueden serlo por alguna de las 3 primeras causas (que corresponden a las causales de indignidad de los Nº 2. 1209). el causante se obliga a no disponer de la cuarta de mejoras. Requisitos del desheredamiento: 1) Tiene que hacerse por testamento. tienen que probarse en vida del testador o con posterioridad a su fallecimiento (Art. el legitimario es privado no sólo del todo o parte de su legítima. esto es. 2) Tiene que existir una causa legal. Habiendo desheredamiento. donde se hace una distinción entre cónyuge y ascendientes. El desheredamiento podrá ser total o parcial. e inciso 2 del Art. hay que estarse a lo que el testador señale en su testamento. y su cónyuge o alguno de sus descendientes o ascendientes. 1209. EL DESHEREDAMIENTO O EXHEREDACION El Art.

La apertura de la sucesión se produce al fallecimiento del causante. según el Art. exceptuándose de los muebles: . en el que se deje sin efecto el desheredamiento anterior. podrá ser total o parcial. la revocación. Esta es una medida conservativa que tienen los acreedores. VI UNIDAD: DE LA APERTURA DE LA SUCESIÓN Y DE LA ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LAS ASIGNACIONES. El CC trata una medida conservativa. y 872 a 876 CPC. Normas sobre apertura de la sucesión: La apertura de la sucesión permite a los herederos tomar posesión de los bienes hereditarios. Guarda y aposición de sellos: Consiste en que después de efectuada la apertura de la sucesión. y se los transmite en propiedad. a fin de que sus derechos no sean burlados por los herederos. y mientras no se haga un inventario solemne de los bienes hereditarios. 1222 a 1224 CC. que es la guarda y aposición de sellos.106 Su revocación supone el otorgamiento de un nuevo testamento. Además. reglamentada en los Art. 1211. y en el último domicilio de éste. todos los muebles y papeles de la sucesión se guardan bajo llave y sello. a fin de que no desaparezcan. Bienes que se guardan bajo llave y sello: Los bienes muebles y papeles del difunto.

De aquí se han basado algunos. Oportunidad para la aceptación o repudiación: La aceptación y repudiación difieren en cuanto a la oportunidad en que ellas pueden hacerse: 1) La aceptación de una asignación sólo puede hacerse después que ella se haya deferido (Art. Lo mismo los herederos respecto de la herencia. o cualquier persona que tenga interés en ello. en orden a si ha sido o no requerido judicialmente el asignatario. para aceptarla hay que esperar el cumplimiento de la condición. pero éstos tienen una tercera posibilidad: aceptar la herencia con beneficio de inventario. 1437. En cuanto a la aceptación o repudiación. 874 CPC). pero en realidad no es así.107 los domésticos de uso cotidiano. 2) Respecto de la repudiación. lo que pasa es que la ley equipara sus efectos a los de éste. Este plazo se denomina "plazo para deliberar". pero se formará una lista de ellos (Art. contados desde la notificación de la demanda. 1226). tiene que ejercer su opción en el plazo de 40 días. Se tramita en la forma que establece el CPC. como en la aceptación de una herencia o legado. los legatarios tienen la opción de aceptar o repudiar el legado. 1222 inciso 2). el asignatario va a tener que adoptar una decisión: si acepta o si repudia la herencia. Luego. guardador. LA ACEPTACION Y REPUDIACION DE LAS ASIGNACIONES: Producida la delación. y considerando que la calidad de heredero supone una responsabilidad. se puede realizar la repudiación desde la apertura de la sucesión. mandando depositarlas en un Banco o las hará entregar al administrador o tenedor legítimo de los bienes de la sucesión (Art. para sostener que la aceptación de la herencia o legado es un cuasi contrato. ¿Hasta cuándo puede el asignatario aceptar o repudiar la asignación? Hay que hacer una distinción. se hace necesario un consentimiento para asumirla. Esta es una aplicación del principio general de que nadie puede adquirir derechos contra su voluntad. 1226 inciso final). La repudiación hecha con anterioridad a la muerte del causante no tiene ninguna eficacia (Art. el tribunal puede eximir también el dinero y las alhajas. para que se pronuncie sobre la asignación: 1) Si lo ha sido. 1226 inciso 2. es decir. y   . porque para que la institución de heredero o legatario surta sus efectos es necesario que éste acepte la asignación que se le hace. si la asignación está sujeta a condición suspensiva. Al respecto. según el cual las obligaciones nacen también de un hecho voluntario de la persona que se obliga. hay que recordar la norma del Art. 1222). se aplica el Art. Tramitación de la solicitud de guarda y aposición de sellos: Puede pedirla el albacea. Esta medida cesa una vez realizado el inventario solemne (Art.

Si deja pasar el plazo y nada dice. las asignaciones a personas incapaces deben aceptarse con beneficio de inventario (Art. Sin embargo. y. aplicando el Art. esto es. o los bienes están situados en diversos lugares. es que pierde su derecho cuotativo en la cosa sustraída (Art. 1225. puede optar hasta que un tercero adquiera la especie legada por prescripción. el asignatario podrá ejercer una de estas dos opciones mientras conserve su asignación. mantiene su calidad de heredero. o bien. según si éste es de especie o de género. como legatario. por existir motivos graves. se entiende que repudia la asignación (Art. Expirado dicho plazo. 957). pero no por más de un año. Puede suceder que el asignatario esté ausente. Si el autor de la sustracción es un legatario. aún cuando repudie. puede ejercer la opción hasta que prescriba la acción personal de que goza. Respecto del legatario. la sanción es que pierde el derecho que tenía. La aceptación y repudiación presentan las siguientes características: 1) Este es un derecho transmisible (Art. Como el legatario de especie se hace dueño de la cosa legada por el solo fallecimiento del causante. sino sólo un derecho de crédito. lo dice expresamente el Art. porque en general ellos tienen que hacerlo por medio de sus representantes legales (Art. 2515. ya no podrá aceptar la asignación. es necesario formular una distinción. si sustrae otra cosa cualquiera. esta regla tiene algunas excepciones: 1) La del que sustrae efectos pertenecientes a la sucesión. 2) La aceptación y repudiación debe ser pura y simple (Art.  2) Situación de los incapaces: éstos no tienen absoluta libertad para aceptar o repudiar. En cambio. como el legatario de género no adquiere especie alguna. y la otra. 1227). 1231). o sea. La regla general en esta materia es que los asignatarios pueden aceptar o repudiar libremente. sino que . 1233). ya que éste tiene una doble sanción: una es que pierde su derecho a repudiar. en el plazo de 5 años contados desde que la obligación se hizo exigible. la sanción es que debe restituirla doblada. 1225 y 1250 inciso 2).108 es un plazo fatal (Art. el juez puede ampliar este plazo de 40 días. 2) Si no ha sido requerido judicialmente para que se pronuncie sobre si acepta o repudia la asignación. 1232). en esa cosa. Por otro lado. hay que formular un nuevo distingo:  si sustrajo lo que le fue legado. 1225 y 1236). Ello es así porque la aceptación o repudiación no solamente interesa al asignatario. mientras un tercero no adquiera la herencia por prescripción.

c) Cuando hay lesión grave en la aceptación de una asignación (Art. La herencia vacante. cuando realiza actos que suponen necesariamente su voluntad de aceptarlo. 1234). 1241 y 1242). El efecto absoluto de la sentencia que declara a una persona: heredero. cuando el heredero ejecuta algún acto que supone necesariamente su voluntad de aceptar. Lo señala así el Art. porque a través de ésta se pretende hacer volver al patrimonio de un deudor los bienes que salieron de él. Por su parte. esta regla tiene algunas excepciones: a) Aquella en que el pronunciamiento proviene de un incapaz. 1238 y el Art. 6) La aceptación y la repudiación operan con efecto retroactivo. 4) Puede ser expresa o tácita. por ejemplo. Según Somarriva. Sin embargo. 1228). si cede su derecho o transfiere en alguna forma la cosa. si se transmite a los herederos del asignatario pasa a ser divisible (Art. 1234 y 1237). no habiéndose dado cumplimiento a las formalidades legales. cuando se hace en perjuicio de los acreedores (Art. tratándose del legado de género. y es tácita. se entiende que ha habido aceptación. los efectos se producen desde el momento en que se manifiesta la voluntad. porque se trata de actos jurídicos unilaterales. porque. porque hay similitud entre lo que establece el Art. y que no podría haber realizado sino en su calidad de tal. Ello. Esta regla de retroactividad se aplica solamente a la herencia y al legado de especie. y es tácita. además. La aceptación tácita de la herencia. d) La repudiación puede rescindirse. . a la época del fallecimiento del causante (Art. 5) La aceptación y revocación son irrevocables. La aceptación expresa de un legado se produce cuando el legatario formula una declaración explícita de voluntad de hacer suyo el legado. 2468. 3) El derecho de aceptar o repudiar la asignación es indivisible (Art. 1241 que se refiere a las herencias. b) Cuando en la aceptación o repudiación hay un vicio del consentimiento (Art. la aceptación de la herencia es expresa.109 también a otras personas distintas. 1238). en este caso estaríamos ante una situación de aplicación de la acción pauliana. a quienes no les conviene que haya incertidumbre en esta materia. Pero. cuando se toma el título de heredero (Art. REGLAS PARTICULARES RELATIVAS A LAS HERENCIAS: Estas reglas particulares se refieren a los siguientes puntos:     La herencia yacente. 1229). 1239). pero que también es aplicable a los legados. que quedan perfectos por la manifestación de voluntad del autor. Así. y.

La curaduría de herencia yacente presenta la característica de que siempre es una curaduría dativa. o si. porque la representación le corresponde a dicho albacea. para el objeto que éste analice y determine si se trata de una herencia vacante. si en aquélla no lo hubiere (Art. o una cuota de ella. el curador es designado por el juez. siempre que no exista albacea con tenencia de bienes designado en el testamento. Para que circunstancias: la herencia sea declarada yacente. administran ésta con las mismas facultades del curador de la herencia yacente. sino que sólo administra la herencia.110 El efecto que se produce por la aceptación con beneficio de inventario. éste no ha aceptado el cargo (Art. y si hay albacea con tenencia de bienes. de cualquier persona interesada en ello. o por la extinción completa de esos bienes.. La curaduría de herencia yacente termina con la aceptación de la herencia por alguno de los herederos. de cualquiera de los parientes o dependientes del difunto. 2) Que no exista albacea con tenencia de bienes. si pertenece al Fisco. no puede ser legítima ni testamentaria. Los herederos que van aceptando la herencia. por la enajenación de todos los bienes comprendidos en la herencia. y es una curaduría de bienes (no una curaduría general): no se extiende más que a los bienes. sin que se haya aceptado la herencia. o de la provincia. Por eso es que el curador de la herencia yacente no representa a la sucesión. o de la capital de la región. las facultades de que dispone este curador son conservativas: cuida de los bienes que integran la sucesión. de oficio. y pagar las deudas de la herencia. Esta última exigencia encuentra su fundamento en que la declaración de herencia yacente tiene por objeto dotar a la sucesión de un representante. por algún heredero. Este pago a los acreedores es justamente uno de los objetivos importantes de la herencia yacente. contados desde la apertura de la sucesión.La herencia yacente: Es aquella que no ha sido aceptada en el plazo de 15 días. a petición del cónyuge sobreviviente. habiéndolo. Debe oficiarse la resolución al Ministerio de Bienes Nacionales. puede cobrar los créditos de ésta. es decir. deben concurrir dos  1) Tienen que haber transcurrido 15 días desde la apertura de la sucesión. este cometido se encuentra cumplido. ya que con ello se pretende que los acreedores hereditarios puedan dirigir el cobro de sus créditos en contra de alguien (si no fuere así sería bastante fácil burlar a estos acreedores). o sea. 1240). Después. Efectuada la declaración de herencia yacente. Por lo mismo. 1240). 1. o bien. Este es un medio del cual se vale la ley . se publica esta declaración en un diario de la comuna. se procede a nombrar un curador a la herencia yacente. y no alcanza a las personas. ¿Quién hace esta declaración de herencia yacente? La hace el juez del último domicilio del causante.

se aplica el último orden de sucesión. y. sin necesidad de un nuevo juicio en que se declare esa calidad.El beneficio de inventario: Los asignatarios pueden aceptar la asignación o repudiarla. Por ello. si acepta con beneficio de inventario. La declaración de herencia yacente es el paso previo a la herencia vacante. el cual se encuentra establecido para proteger los intereses del heredero. 2. Pero. . porque yacente la herencia. El Fisco no tiene forma de tomar conocimiento de estas herencia yacentes..Efectos absolutos de la sentencia que declara a una persona heredero: El Art. los herederos tienen una tercera posibilidad: aceptar la herencia con beneficio de inventario. que se refieren a la aceptación de ellas.. concede el beneficio de inventario a través del cual se limita la responsabilidad del heredero que acepta la herencia. y con el cual se puedan entender los terceros (Art. como heredero abintestato. se ha establecido un procedimiento para poner en conocimiento del Fisco la existencia de la herencia yacente. existiendo el riesgo de que el activo de la herencia sea inferior al pasivo. 1240). a la persona que denuncia o pone en conocimiento del Fisco la existencia de una herencia yacente. Aquí hay una excepción al efecto relativo de las sentencias judiciales. y que se va a pagar una vez transcurridos los plazos de prescripción que pudieren tener los herederos para reclamar la herencia (no se paga de inmediato). es declarado judicialmente heredero. la ley. en el último orden de sucesión.111 para que siempre exista alguien que administra la herencia. 1246 contempla la siguiente situación: una persona. para evitar estos riesgos. 3. se le otorga un premio que no puede exceder del 20 por ciento del haber de la herencia.. ésta queda limitada. va a tener esa calidad frente a todos los acreedores. lo cual sería un pésimo “negocio” para el heredero. Así. teniendo por consiguiente el Fisco la calidad de heredero abintestato. Entonces. pero. 1241 a 1244. a instancias de un acreedor hereditario o testamentario.La herencia vacante: Es la que corresponde al Fisco. por este hecho.. porque éste sucede al causante no sólo en sus derechos.La aceptación tácita de la herencia: Este grupo de normas especiales está contemplado en los Art. 4. La regla general es que la responsabilidad del heredero no tiene límite. si no se presentan otros herederos. por consiguiente. y. sino también en sus obligaciones transmisibles. está obligado a pagar las deudas que haya tenido el causante. 5.

la ley se lo confiere de pleno derecho (situación especial del Art. y. La regla general es la amplia libertad de aceptar o no con beneficio de inventario. inventario: hay personas que no pueden aceptar con beneficio de 1) Los que hubieren hecho acto de heredero. para que exista este beneficio. no es necesaria una declaración del heredero en este sentido. 1250). el acreedor podrá hacer efectivo su crédito no sólo en los bienes del causante. se entiende que acepta con beneficio de inventario). Sin embargo. Normalmente. La facción de este inventario solemne está sujeta a ciertas normas establecidas en el Art. porque si afirmamos que el beneficio de inventario produce la separación de los patrimonios. y el del heredero. sino también en los de los herederos con beneficio de inventario. 1253. se acostumbra a hacer una declaración en este sentido. 1248). como sobre los bienes del heredero que aceptó con beneficio de inventario (en este caso. los acreedores pueden accionar tanto sobre los bienes del causante. como consecuencia. En nuestro sistema jurídico. por el otro? Esto tiene importancia en relación con el ejercicio de las acciones de los acreedores hereditarios. Si aceptamos.112 Se define al beneficio de inventario en el Art. La tendencia mayoritaria estima que el beneficio de inventario no produce separación de patrimonios. sólo va a poder accionar hasta el monto de . 4) Los herederos fiduciarios (Art. hay personas que están obligadas a aceptar con beneficio de inventario: 1) Los coherederos. sin previa facción de inventario solemne (Art. 1247. 1245. 2) Las personas jurídicas de derecho público (Art. Efecto del beneficio de inventario: Limitar la responsabilidad del heredero. cuando los demás herederos quieren aceptar con beneficio de inventario (Art. el acreedor va a poder dirigirse sólo sobre los bienes hereditarios. 1256). sino que basta con que se cumpla un solo requisito: que se haya hecho inventario solemne de los bienes del causante (en este caso. en la práctica. y nadie puede limitar este derecho. Se plantea doctrinariamente la duda de si el beneficio de inventario produce o no una separación de patrimonios: ¿Hay dos patrimonios: el que deja el causante. en cambio. por un lado. 1251). 1247). 2) Aquél que en el inventario omitiere de mala fe algunos bienes (Art. 1252). 1250 inciso 2). hasta el monto de lo que recibió en su calidad de tal (Art. También. así lo pone de manifiesto el Art. si no aceptan con beneficio de inventario. en el momento de tramitarse la posesión efectiva. y en el CPC. que no se produce separación en los patrimonios. 3) Los incapaces.

Esta posición se funda en lo siguiente: a) En el Art. hace responsable al heredero de los valores en que dichos bienes hubieran sido tasados. pero. a los acreedores hereditarios. 1259). c) Además. El heredero que goza de este beneficio responde hasta de la culpa leve en la conservación de las especies o cuerpos ciertos que se deban. y. que dice que el heredero responde hasta concurrencia del valor total de los bienes recibidos por herencia. estableciéndose por la ley el riesgo a cargo del heredero (Art. Al momento en que los acreedores accionan contra el heredero. . y también subsisten las deudas que tenía para con él (Art. 1263). cuando éstos le cobren deudas de la herencia que vayan más allá del monto a que alcance su responsabilidad (Art. Somarriva estima que hay que atender al valor que tenían los bienes en el momento en que se defiere la herencia al heredero. 1247. La responsabilidad del heredero está limitada al valor de lo que recibe por herencia. sólo va a responder hasta el valor en que estos bienes hubieren sido tasados. 1260 inciso 2. como todo dueño. Entonces. La mayor parte de la doctrina se inclina por la dación en pago.113 lo que el heredero recibió por concepto de herencia). 1261). porque en ese momento el heredero pasa a ser dueño de los bienes. y no respecto de los bienes. o en calidad de dación en pago. Ello. al ponerse en el caso de pérdida de algún bien hereditario por caso fortuito. le pertenecen a él. el heredero conserva su crédito en contra del causante. en cuanto al monto. porque el legislador en parte alguna exige la realización de los bienes. se argumenta que si existiere separación de patrimonios. que son legados de especie. el aumento de valor que los bienes experimentan. el precepto da la idea de la limitación de la responsabilidad del heredero. b) Lo mismo sucede con el Art. Tratándose de los demás bienes de la herencia. El beneficio de inventario produce otra consecuencia: las deudas y los créditos que tenga el heredero en contra del causante no se extinguen por el modo de extinguir obligaciones llamado confusión. Este beneficio es una excepción perentoria. 1260). La ley no dice si el abandono se hace con el objeto de realizar los bienes. es decir. que el heredero puede hacer valer frente a los acreedores hereditarios. cosa que no hace. Extinción de la responsabilidad del heredero beneficiario: Se extingue por el hecho de abandonar el heredero. los bienes de la sucesión que debe entregar en especie (Art. ¿en qué momento debe mirarse este valor? Podemos mirarlo en dos instantes:   Al momento que el heredero recibe la herencia. el legislador tendría que haber limitado en alguna forma la facultad del heredero para disponer de los bienes que reciba por herencia.

Esta acción es aquella que compete al heredero. en contra de quien la esté poseyendo invocando también la calidad de heredero. 2) Es divisible. Como acción real. no se dirige contra determinada persona. por haberse consumido todos los bienes recibidos en pago de las deudas hereditarias (Art. en el sentido de que si hay varios herederos. como sabemos que la . Emana de un derecho real.114 También se extingue su responsabilidad. cada uno de ellos puede ejercer esta acción por la cuota que le corresponde en la herencia. para obtener la restitución de la universalidad de la herencia. VII UNIDAD: LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA. 3) A través de ella. 577). como es el derecho real de herencia (Art. sino que ella se dirige contra todo aquel que perturbe el derecho real de herencia. 1262). Pero. Aquí se plantea el problema de su calificación de mueble o inmueble. se persigue una universalidad jurídica. Presenta como características las siguientes: 1) Es una acción real.

por ser patrimonial. y no podemos calificarla ni de mueble ni de inmueble. siendo indiferente qué clase de heredero sea (universal. es decir. ¿A quién le compete esta acción? El Art. puede argumentarse en contrario. ¿Puede intentarse la acción en contra del cesionario de este derecho? Si atendemos a la letra del Art. Objeto de la acción de petición de herencia: Tiene por objeto reclamar la universalidad jurídica de los bienes pertenecientes al causante (Art. hay que atender a si el falso heredero estaba de buena o de mala fe. pues sucede que el cesionario no ocupa la herencia en calidad de heredero. en sus derechos y obligaciones (hay una especie de subrogación personal). señalando que puede accionarse en contra del cesionario del falso heredero. El Art. Persigue un beneficio de carácter pecuniario. Sin embargo. transmisible. Para los efectos de estas prestaciones. Aquí se plantea una duda: si el falso heredero cedió su derecho en la herencia. sino como cesionario de los derechos. y. sino que está empleada para simbolizar que el objeto de la acción de petición de herencia es la universalidad jurídica de la herencia. ¿Contra quién se dirige esta acción? En contra de quien ocupe una herencia. 4) Es patrimonial. podría estar de mala fe el heredero abintestato   . A la inversa. transferible y prescriptible (Art. aplicar la regla general. Al cesionario de un derecho de herencia. pero que ignoraba que había sido revocado por un testamento posterior. Dentro de estas personas están:  Los herederos: en principio. 1264 y 1265). 1264 pareciera que no puede intentarse esta acción. 1264 emplea la expresión "adjudique". Efectos que produce esta acción: La sentencia que la acoge origina diversas prestaciones entre el falso heredero y el heredero verdadero que obtuvo en el litigio. se dirige en contra del falso heredero. invocando la calidad de heredero. Al donatario de una donación revocable a título universal (Art. 1264 dice que le corresponde a quien probare su derecho a una herencia. que es la de los bienes muebles. Por ejemplo: podría estar de buena fe el falso heredero que se sintió tal en virtud de un testamento. 1142). que es la masa hereditaria. esta acción es propia del heredero.115 universalidad jurídica constituye algo distinto de los bienes que la componen. es renunciable. debemos. por consiguiente. porque el cesionario ocupa el lugar jurídico del cedente. de cuota o de remanente). 1269). la que no está tomada en su sentido técnico.

3) En cuanto a los actos de disposición. 1815 y 2390). 1576 inciso 2).116 que entre a poseer la herencia a sabiendas de que existían otros herederos de mayor derecho. quien podrá hacer valer la acción reivindicatoria. pero esta norma regula sólo las relaciones entre el verdadero y el falso heredero. Lo primero que hay que restituir es la herencia. conforme al Art. La regla básica es el Art. 1268. extingue la obligación. sean corporales o incorporales. en relación con el Art. 2) ¿Qué sucede con los actos de administración realizados por el heredero aparente? Aplicando los principios generales. hay que concluir que los actos de disposición del falso heredero son inoponibles al verdadero heredero. porque el heredero debe proceder a la restitución de las cosas que el causante tenía en mera tenencia.- . se soluciona el problema aplicando el principio de que nadie puede adquirir más derechos de los que tiene (Art. y se aplican aquí las mismas normas vistas a propósito de la acción reivindicatoria (Art. 1266). 1269. 1267. también nos atenemos a las reglas de la acción reivindicatoria. porque alguien tiene que administrar la herencia. 1267. Valor de los actos realizados por el falso heredero: Se refiere a esto el Art. Sin embargo. ¿Qué sucede con las enajenaciones y deterioros hechos por el falso heredero? Aquí la base fundamental es la buena o mala fe del falso heredero. La restitución también puede comprender los frutos de las cosas hereditarias. El pago hecho al heredero aparente. 682. Se comprende aquí la restitución de todas las cosas. Prescripción de la acción de petición de herencia: Art. la doctrina sostiene que el verdadero heredero no tiene que respetar los actos de administración del falso heredero. Aquí la doctrina distingue tres situaciones: 1) Pago al heredero aparente. Para el pago de las mejoras. Luego. Y tienen que devolverse los aumentos que haya experimentado la herencia. de créditos de la sucesión (Art. También se restituyen las cosas de que el causante era mero tenedor. 1266. y no resuelve el valor de los actos que éste hubiera realizado. puede sostenerse que los actos de administración le son oponibles.

siempre que dichos derechos sean de la misma naturaleza. que se presenta cuando dos o más personas tienen derecho de cuota sobre una misma cosa. en el usufructo no existe copropiedad. . La partición de bienes desde el punto de vista civil : Tiene por objeto poner fin al estado de indivisión. pero. pues el nudo propietario y el usufructuario tienen derechos de naturaleza distinta. por ejemplo.117 VIII UNIDAD: DE LA PARTICIÓN DE BIENES. Así. La indivisión se clasifica en:  A título singular. si dos personas adquieren un inmueble en común. existe copropiedad respecto de él.

Por lo tanto. Ello no es exacto. de consuno. que termina a través de la partición de bienes. en partes o lotes que guarden proporción con los derechos cuotativos de cada uno de ellos". la sociedad conyugal. las sociedades civiles (Art. 2115) La acción de partición: Es la acción que pone en movimiento la partición. porque si hablamos de acción lo relacionamos con la existencia de un juicio o litigio. Concepto: "es la que compete a los consignatarios. contemplada en el Art. al decir: "ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular. aplicándose toda vez que haya un estado de indivisión. y en el Título IX del Libro III del CPC. Las normas sobre partición están en el Título X del Libro III del CC. A pesar de su ubicación. El hablar de acción de partición puede conducir a equívocos. son de aplicación general. esta indivisión es un estado transitorio. 1317. En tanto. Durante la indivisión. Cuando la indivisión recae sobre cosa singular. por cuanto la partición puede hacerse sin intervención de la justicia. se habla de comunidad. Características de la acción de partición: 1) Es personal. cada indivisario tiene derecho de cuota sobre los bienes indivisos. ya por el propio causante. hablamos de copropiedad. 3) Su ejercicio es un derecho absoluto. .  Esta clasificación está enunciada en el Art. es más propio hablar de "derecho a pedir la partición". ya por los consignatarios. Para el CC. estas normas se aplican:     A A A A la la la la liquidación liquidación liquidación liquidación de de de de la comunidad hereditaria. y no sólo en la partición de bienes de una comunidad hereditaria. La costumbre ha impuesto la expresión "acción de partición”. derecho que no se radica en bien determinado ni parte determinada. La partición de bienes se define como "conjunto complejo de actos encaminados a poner fin al estado de indivisión. para solicitar que se ponga término al estado de indivisión". 1317 (que encabeza el Título X: "De la partición de los bienes"). 2) Es imprescriptible e irrenunciable. Debe intentarse contra todos y cada uno de los comuneros. empero ser una acción de carácter patrimonial... llegando al dominio individual.".118 A título universal. mediante la liquidación y distribución entre los copartícipes del caudal poseído pro indiviso. Por ello. las cosas comunes en el cuasicontrato de comunidad. si recae sobre una universalidad.

3) El cesionario de los derechos de cualquiera de los consignatarios (Art. resolviéndose por los tribunales que es posible. 751). 1317). que señala que la partición puede siempre pedirse. el testador no puede imponer a los coasignatarios la obligación de permanecer en estado de indivisión. Ello. al radicarse los derechos de los coasignatarios indivisos. puede deducirse del Art. porque hasta el cumplimiento de la condición. sino que se produce una transformación de una situación jurídica. Sin embargo. En relación con el ejercicio de esta acción. la principal de las cuales es la fijación de un plazo máximo que puede fijarse para permanecer indivisos. que es de 5 años. pudiendo sin embargo renovarse dicho pacto. los bienes comunes. 524 CPC). a través del cual los comuneros convienen en permanecer indivisos. por lo cual impone limitaciones a este pacto. Sin .119 4) A través de ella no se declara una situación existente y controvertida. b) Los casos de indivisión forzada. 1320). A pesar de ser imprescriptible e irrenunciable. hay ciertos hechos que impiden su ejercicio: a) El pacto de indivisión (Art. nuestra ley no es partidaria de la indivisión. Aun cuando la ley no lo dice expresamente. el asignatario sólo tiene la expectativa de llegar a tener esa calidad. En caso de estipularse un plazo mayor al fijado por la ley. el coasignatario correspondiente no puede ejercer la acción de partición mientras la condición se encuentre pendiente. la propiedad fiduciaria (Art. Titulares de la acción de partición: 1) Los comuneros: en materia sucesoria son los herederos. 1317. y de que pueda siempre pedirse la partición. sobre la parte o cuota que al heredero corresponda en la comunidad (Art. 1321). en los inmuebles acogidos a la ley de copropiedad inmobiliaria. no los legatarios. Se discute la prórroga automática de este pacto. siendo inoponible por el exceso. se plantean algunas situaciones: 1) Si una asignación está sujeta a condición suspensiva. 2) Los herederos de los coasignatarios (Art. 1317 inciso final. Por otra parte. sucesivamente. Esta es una aplicación del principio de que el cesionario ocupa el mismo lugar jurídico que el cedente. y que la excepción es que los coasignatarios hayan pactado lo contrario. 826 y 827). o bien. que son principalmente:    las servidumbres (Art. a los cuales hace referencia el Art. pueden demandar que con intervención suya se proceda a la liquidación de la comunidad. 2) Los acreedores de un heredero pueden ejercer su acción. la sanción consiste en que el pacto sólo resulta obligatorio durante los primeros 5 años. por iguales períodos. en bienes determinados. pasa a reemplazarlo en todos sus derechos y obligaciones.

el marido.120 embargo.La partición hecha por los coasignatarios. por existir un motivo legal que impida la liquidación de la comunidad. y en caso de impedimento del marido. necesita la autorización de ésta. el testador está obligado a respetar las asignaciones forzosas. esto es. Si se omite esta autorización. Si se omite la autorización. 1342). la ley no señala ninguna solemnidad. implica un cambio en la situación jurídica de los comuneros. el Art. cabe aplicar el Art. fundándose en el Art. b) Por testamento: en este caso la partición es solemne. Formas en que puede hacerse la partición:  Por el propio causante. que recibe el nombre de partidor. puede tasar las especies con que se deben pagar las legítimas. Al hacer la partición. aun cuando ello no es enajenación. En caso de negativa injustificada del marido a solicitar la partición. 138 bis. que exige escritura pública para que el causante nombre partidor por acto entre vivos. b) Si de proceder a la partición resulte algún grave perjuicio. 1197. Por su parte. debiendo cumplir las solemnidades del testamento. de consuno: .  Por los coasignatarios de común acuerdo. cuando soliciten la liquidación. Pero. la partición hecha por el causante requiere de autorización judicial (Art. en este caso. o minoría de edad. En caso de incapacidad de la mujer. tienen que hacerlo por intermedio o con autorización de su representante legal. 138. estiman que también debe otorgarse por escritura pública la partición hecha por el causante. algunos autores.. cuando el régimen matrimonial es la sociedad conyugal. Sin embargo. para ejercer la acción de partición en bienes en que tiene interés su mujer. y. que no han nombrado apoderado. el legislador sujeta a los representantes legales a una limitación para el ejercicio de la acción: obtener autorización judicial (Art.  Por un árbitro. 1322). siempre que ella sea mayor de edad y pueda prestarla. 1324. como el ejercicio de esta acción. 1318): a) Por acto entre vivos. 1. Cuando en la partición tengan interés personas ausentes. en este caso. no obstante lo que dice el Art. la sanción es la nulidad relativa.. los otros comuneros pueden oponerse. 2. Capacidad para el ejercicio de la acción de partición: Los incapaces. por ser un requisito exigido en atención a la calidad o estado del incapaz. esta autorización se suple por la de la justicia. fundado en algunas de las siguientes razones: a) La existencia de un pacto de indivisión. la sanción es la nulidad relativa de la partición. o personas sujetas a tutela o curaduría. para deducir esta acción.La partición hecha por el causante: El causante puede hacer la partición de dos formas (Art.

y si se adjudicasen inmuebles. aun cuando entre los interesados haya incapaces. siempre que haya autorización judicial por motivos de manifiesta conveniencia. Para ser partidor. en los siguientes casos (Art. El partidor es generalmente árbitro de derecho. estamos ante el juicio de partición. 1325): a) No deben haber cuestiones previas que resolver.   La partición hecha de común acuerdo es consensual. pueden darle el carácter de árbitro arbitrador (Art. b) Las partes deben estar de acuerdo en la forma en que debe hacerse la partición. sin embargo las partes mayores de edad y que tienen la libre administración de sus bienes.121 Procede aun cuando entre los comuneros haya incapaces. . Sin embargo. esta tasación por peritos puede omitirse. 1323): a) Ser abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. 3. 224 COT y 628 CPC). Cuando tratándose de inmuebles exista en los autos antecedentes que justifiquen la apreciación hecha por las partes (más de un antecedente). pero siempre que se trate de fijar un mínimo para la subasta de los mismos. ni sobre los derechos que a cada uno le corresponden en la comunidad.La partición hecha por un partidor: En este caso. d) La aprobación judicial de la partición. tiene que hacerse por escritura pública para proceder a la inscripción de la adjudicación. como si se procediera ante un partidor. no puede ser arbitrador. tengan interés en ella personas ausentes que no han nombrado apoderado. 1342). aunque alguno de los interesados sea incapaz. b) Tener la libre administración de sus bienes. 657 CPC):   Cuando se trata de bienes muebles. Incluso. que se requiere cuando:  en la partición tengan intereses personas sujetas a tutela o curaduría (Art. especialmente. Se acostumbra hacerla por escritura pública. y si entre los interesados hay incapaces. Pero. no debe haber controversia en cuanto a quiénes son los interesados en la partición. con patente al día. c) Debe procederse a la tasación de los bienes. que es de arbitraje forzoso (Art. ni sobre los bienes que la forman. se debe reunir ciertos requisitos (Art. 227 COT). el partidor podrá ser árbitro mixto. tiene que ser de derecho. el árbitro nombrado por el juez o por el causante. siempre que cumplan los siguientes requisitos (Art.. Cuando se trata de inmuebles.

Por testamento. hay ciertas reglas especiales cuando la partición la hace el causante o los coasignatarios (Art. Sin embargo. 1323 (Art. 234 COT. lo hará la justicia ordinaria. 2. 3. cualquier comunero puede solicitar al juez que cite a los demás. debe hacerlo por instrumento público.Nombramiento del partidor por la justicia ordinaria: Debe reunir los requisitos generales de todo partidor (Art.  Por los coasignatarios de común acuerdo. 1324 y 1325). 1323 inciso 2). pues se desprende que tienen confianza en la gestión que va a realizar. En el comparendo. La resolución que cita a comparendo debe notificarse personalmente a todos los comuneros. 646 CPC). y si no hubiese acuerdo. en este caso se entiende que renuncian a esta causal. El nombramiento se hace con aplicación de las reglas generales del CPC. ya que de lo contrario sería inoponible a los que no concurrieron al acto. el partidor se ve afectado por una causal de implicancia o de recusación. el nombramiento le va a ser inoponible. y en el segundo por testamento. 1325).. Art. Este nombramiento tiene que hacerse por todos los coasignatarios de común acuerdo. Nombramiento del partidor:  Por el causante.. 1. La ley no dice qué formalidades deben reunir las partes para el nombramiento. el causante puede revocar el nombramiento: en el primero por instrumento público. También pueden designar como partidor a una persona a quien afecte una causal de implicancia o recusación.Nombramiento por los coasignatarios: Pueden nombrar a la persona que deseen. y por lo tanto. debería ser por escrito. pero de acuerdo al Art. si no se cita a alguno. 1325). hay un verdadero orden de prelación.Nombramiento del partidor por el causante: a. porque corresponde en primer lugar el nombramiento del partidor al causante. Conforme al Art. para proceder a hacer la designación conforme a las normas establecidas para los peritos (en esta forma se ejerce la acción de partición. si con posterioridad al nombramiento. siempre que reúna los requisitos del Art. 1324. En ambos casos.  Por la justicia ordinaria. pueden inhabilitarlo. puede suceder: .122 A los partidores les son aplicables las implicancias y recusaciones que la ley establece para los jueces (Art.. si éste no lo hace. En esto. b. deben hacerlo de común acuerdo los comuneros. Por acto entre vivos. Pero.

caso en el cual lo designa el tribunal. Se entiende que no hay acuerdo. y si la dictase fuera de plazo. en 2 casos: a) Cuando concurren todos los interesados. 1327 y 1328). Pero las partes pueden prorrogar el plazo. el partidor actúa como un mero ejecutor de la voluntad de las partes. Incluso. desde que aceptó el cargo (Art. y el nombramiento no lo hace la justicia. El juez sólo va a poder nombrar un partidor. debiendo jurar desempeño fiel. Los comuneros pueden ampliar o reducir el plazo. El partidor que designe el juez siempre va a ser árbitro de derecho. En el juicio de partición. sin que el partidor haya dictado sentencia. 1335 y 1348). debe declararlo así. 2) La competencia del partidor se extiende sólo a las personas que han celebrado el contrato de compromiso. Si se cumple el plazo. El testador no puede ampliar el plazo. adolecerá de nulidad por incompetencia del partidor. y como tal. 1332). Si entre los interesados hay incapaces. para el desempeño de su cargo. pero sí reducirlo. para determinar la competencia del partidor. y que la ley no entregue expresamente a la justicia ordinaria. porque el compromiso es un contrato. puede darse la situación de que el partidor no tuviera nada que resolver. En general. y es nombrado por las partes. porque existe acuerdo entre las partes. y no hay acuerdo sobre la persona que debe ser designada. tiene un plazo de 2 años. debidamente citados. 647 CPC). porque terminó su jurisdicción. éste debe ser aprobado por el juez. contemplado en el CC. Ello.123   que haya acuerdo. solamente puede obligar a quienes concurren a su celebración. y en el menor tiempo posible (Art. Por ser un plazo de años. 1334. Si acepta. que no haya acuerdo. La persona del partidor es libre de aceptar o no el cargo. En tal caso. y la designación no puede recaer en ninguna de las dos primeras personas señaladas por las partes. se aplican las siguientes reglas: 1) La competencia del partidor está señalada por las partes. Lo que sucede es que la partición hecha ante un árbitro presenta las características de juicio y de contrato. no podrá hacerlo. por ello prima la voluntad de las partes. pero esta regla tiene dos excepciones: . Cuando lo hace la justicia no se requiere esta aprobación judicial. la voluntad de las partes es la regla suprema (Art. Competencia del partidor: Puede conocer de todas las cuestiones que deben servir de base a la partición. b) Cuando no concurran todos los interesados. El partidor. se suspende también el plazo que tiene para fallar (Art. pero si se suspende la jurisdicción del partidor. es de días corridos.

Los terceros acreedores que tengan derechos que puedan hacer valer sobre bienes comprendidos en la partición. tiene el carácter de simple proposición que se hace a las partes en cuanto a su monto. Desarrollo de la partición. 4) El partidor tiene competencia para conocer de todas las cuestiones que. el partidor al dictar su sentencia final (laudo y ordenata) puede fijar sus honorarios (Art.124 a. y cuáles los bienes que deben partirse (Art. El Art. debiendo servir de base a la partición. a la justicia ordinaria. 5) El partidor carece de facultades disciplinarias. pero en este caso el partidor no está obligado a respetar dicha fijación. La cesación del goce gratuito de alguno de los comuneros. Responsabilidad y honorarios del partidor: El Art. Las relativas a la administración de los bienes comunes. 651 y 652 CPC). 3) El partidor conoce también de aquellas materias que la ley expresamente le encomienda. b. 1330 y 1331). cuáles son sus derechos.  indemnizar los perjuicios causados a las partes. pero pueden optar entre llevar el conocimiento de estos asuntos al partidor. dentro del plazo de 15 días. Pueden ser fijados de común acuerdo entre el partidor y los comuneros. y le impone tres tipos de sanciones:  las sanciones generales que al delito correspondan (Art. b. 656 CPC). 1329 se pone en el caso de prevaricación del partidor. y a falta de acuerdo. 6) El partidor no tiene competencia para determinar quiénes son los interesados. como también de imperio. comuneros. administradores y tasadores. pueden concurrir al partidor a rendir sus cuentas y cobrar sus honorarios (Art. o bien.  el partidor se hace indigno de tener parte alguna en la sucesión del causante. Los albaceas. y también señala la sanción aplicable en caso de prevaricación (falta dolosa o culpable cometida por ciertos funcionarios. tienen la opción de concurrir ante el partidor o ante la justicia ordinaria (Art. La parte del laudo en la cual el partidor fija sus honorarios. En cuanto a los honorarios. 223 a 225 CP). contra la cual puede intentarse un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones respectiva. 651 CPC). 1329 indica que el partidor responde hasta de la culpa leve en el ejercicio de su cargo. 665 CPC). a los deberes que les impone su calidad o cargo). la fijación de éstos puede hacerse por el propio causante. en alguna de las cosas comunes. declarada por el juez competente. la ley no las entregó expresamente a la justicia ordinaria (Art. y aquí hay dos de especial importancia: a. .

Posesión efectiva de la herencia. El juicio de partición: Comienza con la aceptación expresa. y el juramento que hace el partidor. Por esta razón es que la adjudicación es un título declarativo de dominio (Art. cuando proceda su formación.125 Cuestiones de carácter previo a la partición:      Apertura y publicación del testamento. se calcularán los acervos imaginarios (Art. se deducen las bajas generales de la herencia para determinar el acervo líquido o partible. Para esto. Continúa con la celebración de las diversas audiencias verbales. Para que haya adjudicación es necesario un requisito fundamental: que el adjudicatario tenga la calidad de comunero en el bien que se le adjudica. Realizados los trámites anteriores. y la solución de las cuestiones que se planteen. Tasación de bienes. que equivalen a los derechos que le corresponden en la comunidad. en la liquidación y distribución de los bienes comunes se deben tener presente las reglas del Art. consiste en declarar que el adjudicatario ha sucedido inmediata y directamente al causante en los bienes que se le adjudicaron. 703). Designación de un curador al incapaz. El efecto declarativo de la adjudicación. de desempeñar fielmente su cargo. Finalmente. 1337 (VERLO). es preciso separar el patrimonio del causante de aquellos bienes que pertenecen a otras personas. 1341). por sucesión por causa de muerte. y no ha tenido parte alguna en los bienes adjudicados a otros indivisarios. 1337. sino que en forma directa e inmediata del causante. desaparece el estado de indivisión. La adjudicación puede definirse como el acto por el cual se entrega a uno de los indivisarios uno o más bienes determinados. Facción de inventario. La principal de las operaciones de la partición es la liquidación y distribución de los bienes comunes. y el efecto declarativo o retroactivo de ella. hay que determinar el acervo que se repartirá. Este efecto declarativo es en realidad un verdadero efecto retroactivo porque una vez efectuada la partición. y hechas las adjudicaciones. y la ley considera que el adjudicatario ha sucedido en forma directa y exclusiva al causante en los bienes que se le adjudicaron. es decir. Si bien este es un tema procesal. Lo que sucede es que el adjudicatario no adquiere el bien de los demás comuneros. siendo de especial utilidad el derecho de atribución preferente que al cónyuge sobreviviente le otorga la regla 10º del Art. Este efecto declarativo . Hecho esto. estamos ante el acervo ilíquido. El CC consagra el efecto declarativo o retroactivo en dos disposiciones: Art. En seguida. debe procederse a la separación de patrimonios. 718 y 1344. El juicio de partición termina con la dictación de la sentencia del partidor (laudo y ordenata). Efectos de la partición: Se traducen en estudiar la adjudicación.

1344 inciso 1 y el Art. porque éstos forman parte del activo de la masa hereditaria. si uno de los comuneros hipoteca un inmueble de la sucesión. 1526 Nº 4 inciso final: La expresión “efectos” del Art. toda vez que ellos podrían ser objeto de la partición. los créditos estarían indivisos. 1344 es amplia. hay un problema que deriva de una contradicción entre el Art. se derivan consecuencias jurídicas. 1526 Nº 4. Consecuencias del efecto declarativo de la partición. se aplica el Art. Ahora. Sin embargo. Como consecuencia de que exista venta de cosa ajena. sino que la singularización de un derecho sobre un bien determinado. 1344 regula las relaciones de los herederos entre sí. mientras no se extingan por el transcurso del tiempo. 2) Según el Art. 3) A la adjudicación no se le aplica el Art. Pero esta opinión presenta el inconveniente que al optar por aplicar una disposición. lo cual indicaría que los créditos se dividirían de pleno derecho. Por su parte. y por ende deben correr la misma suerte de dicho activo. y ello porque la adjudicación no constituye enajenación. 1526 Nº 4. 1815. En consecuencia. Si el bien hipotecado se adjudica al asignatario que lo hipotecó. no se dividirían de pleno derecho. según el cual hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial. y por tanto no afectará al adjudicatario. sino que también existan créditos. siendo las principales las siguientes: una serie de 1) En conformidad al Art. pudiendo ser adjudicados a los herederos. por el solo fallecimiento del causante. de que se tome razón al margen de la inscripción hipotecaria.126 se presenta siempre que haya adjudicación. y ella no afecta los derechos del verdadero dueño. la mayoría de la doctrina sostiene que cada una de estas normas tiene un campo de aplicación distinto. ¿Cómo se dividen los créditos? Aparentemente no hay problemas. la cual produce efectos siempre que su consentimiento conste por escritura pública. ésta queda a firme. ya que el Art. los derechos reales y los personales o créditos. el Art. debe preferirse una de las dos disposiciones. es necesario esperar las resultas de la partición. o sea. por tanto se pueden adjudicar válidamente cosas embargadas. Si el inmueble es adjudicado a otro de los comuneros. dejaríamos a la otra sin aplicación. 1464. sucede que en la herencia puede que no sólo haya bienes. 2417. Por ello. en tanto que el Art. de carácter genérico. se constituyó gravamen sobre una cosa que en virtud del efecto declarativo de la partición era ajena. Del efecto declarativo de la adjudicación. Pero. el adjudicatario podrá reivindicar el bien enajenado. si alguno de los coasignatarios ha enajenado una cosa que en la partición se adjudica a otro de ellos. respecto de la cuota de estos. regula las relaciones de los herederos con los deudores. de acuerdo con esta disposición. se podrá proceder como en el caso de la venta de cosa ajena. En consecuencia. para verificar la suerte que correrá dicha hipoteca. y se produce respecto de los indivisarios y de los cesionarios. nada obsta a que los coasignatarios consientan en la hipoteca. . y comprende tanto las cosas corporales como las incorporales. 1344 inciso 2. dice que cada heredero puede demandar su cuota en el crédito. ¿Cómo se soluciona el problema? Algunos estiman que frente a esta contradicción.

la suerte de ese embargo será definida por la partición. sobre bienes comunes. 6) Se puede proceder a la adjudicación de los inmuebles hereditarios. que consiste en hacer cesar toda perturbación o molestia que sufra el adquirente. sino la evicción. La obligación de garantía en la partición: Comprende el saneamiento de los vicios redhibitorios de la cosa entregada. . sólo subsisten si el bien se le adjudica a él (Art. En tal caso. 3) Cuando el partícipe ha sufrido la molestia o evicción por su culpa. contados desde el día de evicción. tiene por fundamento la igualdad que debe existir entre los comuneros. no se aplican los vicios redhibitorios. reglamentada en los Art. y no lo hizo. porque la adjudicación no importa enajenación. comprende dos etapas:   hacer cesar las perturbaciones que sufre el adjudicatario. el embargo subsiste. hay culpa de su parte. hay evicción de la cosa comprada cuando el comprador es privado del todo o parte de ella por sentencia judicial. Esta posibilidad se justifica ampliamente. si se consuma la evicción. 1345). y no puede responsabilizar a los demás asignatarios. Que exista la obligación de saneamiento de la evicción en la partición. por ser esta acción de carácter patrimonial. no se suspende en favor de los incapaces. El ejemplo clásico al respecto es que el adjudicatario pudo atajar la acción dirigida en su contra. Efectos de la evicción: La obligación de saneamiento. 1346 señala los casos en que no procede la evicción. y estar establecida en el sólo interés del adjudicatario evicto. 688. proceder a la indemnización correspondiente. 1838). embargando bienes comunes. alegando la prescripción. El Art. en esta materia: 1) Cuando la evicción proviene de causas sobrevinientes a la partición. Art. En la partición. respecto del derecho que se le ha transferido. Como se trata de una prescripción especial. aun cuando no se cumpla con los requisitos del Art. Si el bien se le adjudica al deudor. 1345 a 1347. 4) Cuando la evicción haya prescrito (Art. 2) Cuando la acción de saneamiento se hubiere expresamente renunciado. el embargo caduca. la que resultaría vulnerada en caso de producirse la evicción de alguno de los adjudicatarios (recordemos que en materia de compraventa. y el acreedor accione contra él.127 4) Los derechos reales constituidos por uno de los indivisarios. y de la evicción. 718). La acción de evicción prescribe en el plazo de 4 años. Si el bien se adjudica a otro indivisario. 5) En caso que uno de los indivisarios tenga una deuda.

como después de éste. ellas deben ser perseguidas directamente por el adjudicatario. disponen de una acción de indemnización de perjuicios. Si son de hecho. la nulidad de la partición puede ser absoluta o relativa. Es importante en esta materia distinguir si la nulidad es civil o procesal. Pero. si el adjudicatario deudor no paga. designan a un partidor (inoponibilidad por falta de concurrencia). que les concede el Art. La nulidad procesal de la partición se va a presentar cuando se incurra en algún vicio de procedimiento en ella. Atendiendo a la naturaleza del vicio. el legislador concede a los otros asignatarios no perjudicados por la lesión el derecho de enervar esta acción (Art. de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos (Art. 1351). de que le resulte perjuicio (Art. para darle al asignatario lesionado lo que de derecho le corresponde. según si el vicio incide en toda la partición o sólo en una parte de ella. 1348). salvo que la partición haya adolecido de error. siempre y cuando un tercero pretenda derechos sobre los bienes adjudicados o niegue al adjudicatario el suyo. 1350). ésta quedará sin efecto. 1353. Ahora bien. O sea. Esto es plenamente aplicable a la partición hecha por el causante. La nulidad de la partición puede ser total o parcial.128 Para que haya evicción. así ocurre cuando el partidor no acepta el cargo o dicta su fallo fuera de plazo. Así ocurre si los coasignatarios realizan la partición de común acuerdo. en tanto que la nulidad procesal sólo puede hacerse efectiva durante el juicio de partición. o por los coasignatarios de común acuerdo. Pero. existirá molestia. También tiene cabida en materia de partición la inoponibilidad. y será necesario proceder a efectuar una nueva partición. ¿Se aplica la acción resolutoria a la partición? El Art. 1489 establece que en todo contrato bilateral va envuelta la condición resolutoria. o que no desean hacerlo. Los demás indivisarios deben hacer cesar esa molestia. Nulidad de la partición: La partición se anula o se rescinde. las perturbaciones deben ser de derecho. porque la nulidad civil puede hacerse valer tanto durante el juicio de partición. de manera que una vez ejecutoriada la sentencia del partidor no puede pedirse la nulidad procesal. se presenta . en iguales circunstancias. Los partícipes que no estén en condiciones de ejercer la acción de nulidad o rescisión. de no cumplirse por una de las partes lo pactado. Declarada judicialmente la nulidad relativa de la partición. le son aplicables también las reglas de la nulidad procesal. 1348 inciso 2). fuerza o dolo. cuando se trata de una partición hecha por un partidor. También tiene cabida en materia de partición la rescisión por lesión (Art. omitiendo a alguno de los interesados. La ley señala que no puede pedir la nulidad o rescisión el partícipe que ha enajenado su porción en todo o parte. o.

siendo la regla general que los actos jurídicos sean puros y simples. b) El Art. Es doblemente excepcional. c) Como no hay texto expreso. cuando éstas requieren generalmente de una declaración expresa. porque establece una condición dentro de los contratos. 1489. o sea presume la modalidad. porque ésta es una norma excepcional. primero. . 1489. 1348 hace aplicable a la partición la nulidad. por lo tanto. segundo. si bien es cierto que la partición participa de ciertos caracteres de los contratos. que consagra la condición resolutoria tácita. pero nada dijo respecto de la resolución. IX UNIDAD: PAGO DE DEUDAS HEREDITARIAS Y TESTAMENTARIAS. en el hecho no es un contrato. y. Se ha resuelto que la resolución no procede en materia de partición. 1489 hace aplicable la resolución a los contratos bilaterales. y. se aplica restrictivamente. y.129 el problema de si los adjudicatarios acreedores pueden ejercer en su contra la acción resolutoria. no procede la aplicación del Art. en base al Art. porque: a) El Art. porque establece una condición tácita.

porque la solidaridad no pasa a los herederos. esta responsabilidad de los herederos. sino que se extingue por la muerte del deudor solidario. y precisamente de su calidad de representante de la persona del difunto. por el solo fallecimiento del causante. La obligación de los herederos será conjunta. el pago de las deudas hereditarias corresponde únicamente a los herederos (Art. 951 y 1097). Pero. En principio. Las deudas testamentarias son las que emanan del testamento. al fallecimiento del causante se forma una indivisión entre los herederos. la que es sumamente amplia. 2) La insolvencia de un heredero no grava a los otros (Art. 1377). Las principales deudas testamentarias son los legados. Al permitírsele hacer uso de este derecho. cualquiera que fuere su fuente. El acreedor podrá cobrar el total de la deuda a los demás por . 1355). no sucediendo lo mismo con el patrimonio del heredero. Pero. porque puede suceder que la herencia estuviere muy gravada. ¿Cómo se dividen las deudas hereditarias entre los herederos? El principio es que las deudas hereditarias se dividen de pleno derecho. Esta es una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. que es notificar el título ejecutivo a los herederos. Hay una notoria diferencia entre la división del activo y del pasivo de la herencia: Tratándose del activo. consiguiente. limita éste su responsabilidad hasta el monto de lo que recibió por herencia. 1354). comprendiendo todas las obligaciones transmisibles que tenía el causante. Fundamento de esta responsabilidad: Se estima que la responsabilidad del heredero emana de la ley. se puede proceder contra los herederos. La conjunción se produce aun tratándose de obligaciones solidarias del causante. es necesario hacer una gestión previa. para que los acreedores puedan ejercer la acción ejecutiva (Art. y a prorrata de sus cuotas (Art. la cual es necesario liquidar conforme a las reglas de la partición. tiene algunas limitaciones: 1) Los herederos no responden de las obligaciones intransmisibles. En cambio. el pasivo se divide de pleno derecho. debiendo transcurrir el plazo de 8 días desde la notificación del título. Debe tenerse presente que si la deuda constaba en un título ejecutivo. Los herederos. 2) La ley faculta a los herederos para limitar su responsabilidad al monto de lo que ellos reciben por herencia. 3) La muerte de un deudor solidario extingue a su respecto la solidaridad. a través del beneficio de inventario. como continuadores y representantes de la persona del causante. se puede demandar a cada heredero su parte o cuota en la deuda. tienen la obligación de pagar las deudas que el causante tenía en vida. Consecuencias de que las deudas se dividan a prorrata: 1) La obligación entre los herederos es simplemente conjunta. con lo cual su patrimonio personal no se va a ver afectado por las deudas hereditarias. aun cuando para el causante fuere solidaria. a prorrata de sus cuotas.130 Las deudas hereditarias son aquellas que el causante tenía en vida.

1357). por la parte o cuota que a cada uno de ellos corresponda. La deuda se extingue por confusión. en la parte del crédito que corresponda al heredero deudor. el heredero deberá pagar la totalidad de la deuda. 3) El caso del usufructo contemplado en el Art. o a los herederos del difunto. al disponer que el acreedor hipotecario tendrá acción solidaria contra cada uno de dichos inmuebles. 4) El caso del fideicomiso (Art. Este artículo adolece de un pequeño error. sino que cada uno de los que se adjudicó el inmueble hipotecado queda obligado al pago de la totalidad de la deuda. No es acción solidaria. 1368. pero subsiste en el resto. pero éste tendrá derecho a repetir en contra de sus coherederos. 1526 contempla los casos de indivisibilidad de pago. Si el acreedor persigue su crédito en contra de este heredero. la deuda hipotecaria no se divide a prorrata de las cuotas de los herederos. El precepto del Art. . Los herederos fiduciarios y fideicomisarios dividen entre sí las deudas de la herencia. de acuerdo a las reglas del Art. b) Caso en que el heredero era deudor del causante. 1354). pudiendo exigir a los demás herederos el resto de la deuda. la parte de la deuda que corresponda a la cuota de esos herederos. 1365). 1372. Pero sólo puede demandar a sus coherederos. de acuerdo con el Art. pero a cada uno de éstos sólo puede demandarles su parte en la deuda (Art. por ejemplo. que en su inciso 1 da una regla muy semejante a la del usufructo. Luego. 1523). 1356). de los varios que estaban hipotecados. 2) Cuando la deuda del causante era indivisible (Art. sino lo que hay en esta situación es una aplicación del principio de la indivisibilidad de la acción hipotecaria (Art. Aquí se produce una confusión parcial. del heredero que aceptó la herencia con beneficio de inventario (Art. como son. los herederos usufructuarios dividen las deudas hereditarias con los herederos propietarios.131 deudores solidarios. en este caso. 4) Se puede producir una confusión parcial entre deudas y créditos del causante y de los herederos (Art. 1357 contempla dos situaciones: a) El caso de que el heredero fuere acreedor de la deuda hereditaria. haciendo valer la acción hipotecaria sobre el inmueble. 1526 Nº 1. y 2408). esto es. porque se aplican las normas propias de la hipoteca. La situación que regula esta norma es aquella en que al heredero se le adjudica un inmueble. En conformidad a este artículo. 1356. el derecho de persecución y la indivisibilidad de la acción hipotecaria. que va a extinguir la deuda hasta el monto de su cuota. 1354 inciso final). a prorrata de su cuota. Excepciones al principio de que las deudas se dividen a prorrata: 1) La del heredero beneficiario. 5) Aquella que se produce cuando existen en la sucesión varios inmuebles sujetos a hipoteca (Art. El Art.

Desde el punto de vista de la obligación a la deuda. y es el de la obligación a las deudas (que consiste en determinar qué patrimonio debe responder a los acreedores). puede exigir a sus coherederos la correspondiente indemnización (Art. Pero. 6) Aquella en que se establece o acuerda una división distinta de la deuda. Aquí estamos viendo un problema ya mencionado. bajo alguna condición que fuera aceptada por los otros herederos. cuando se produce la extinción de la obligación solidaria por uno de los codeudores solidarios. aun cuando ella sea superior a lo que le corresponde. b) En la partición. aplicar el Art. el heredero que se ha visto en la obligación de pagar más de lo que le corresponde. Esta situación se presenta únicamente cuando el acreedor ejerce la acción hipotecaria.132 Esta excepción es bastante similar a la contemplada en el Art. desde el punto de vista de la contribución a la deuda. porque él no ha sido parte en ello. de acuerdo con los Art. en este caso. 1354 y 1526 Nº 4). 1340 y 1359. ya que éste puede en su testamento hacer una división de las deudas hereditarias. y puede tener su origen en tres fuentes: a) En la voluntad del testador. c) En una convención de los herederos. en virtud del testamento o del pacto con sus coherederos. y desde el punto de vista de la contribución a la deuda. Pero. Esta excepción emana de la voluntad de las partes. en virtud del testamento o de lo pactado. 1354. 1358). tiene derecho a repetir contra sus coherederos. diferente de la que establece la ley (Art. ¿Qué sucede con esta división diferente de las deudas hereditarias? No afecta al acreedor. por eso la ley le confiere al acreedor un derecho opcional:   aceptar la división hecha por el testador o los herederos. 1522. El heredero a que el acreedor cobra su cuota. Responsabilidad de los legatarios por las deudas hereditarias: . porque si ejerce la acción personal sólo puede demandar a cada heredero la parte o cuota que le corresponde en la deuda. Cualquiera de los herederos puede tomar sobre sí una mayor parte de las deudas hereditarias. que acuerden una división diferente de las deudas hereditarias que aquella que señala la ley. y cobrar a cada uno de los herederos la cuota que le corresponda. y la contribución a ésta (que se traduce en determinar quién soportará en definitiva el gravamen). el heredero contra quien se dirige la acción hipotecaria es obligado a la deuda. Lo mismo sucede cuando se ha acordado una división distinta de la deuda hereditaria a la que establece la ley (caso que estamos viendo). 1354 es obligado al pago de esa cuota. puede repetir en contra de sus coherederos. de acuerdo al Art.

Según la forma en que los legados deben concurrir a estos pagos. respondiendo en primer lugar los comunes. 1367. y sólo una vez agotados. 1363 con el Art. 1364. 2. que limita le responsabilidad de los legatarios por las deudas testamentarias. 1170. La responsabilidad de éstos por las deudas.Responsabilidad de los legatarios por el pago de legítimas y mejoras. que se desprende de los Art.Responsabilidad de los legatarios por las deudas hereditarias propiamente tales. porque los alimentos que se deben por ley son una asignación forzosa. mejoras. según el grado de privilegio de que gozan. 1170. Orden en que los legatarios concurren al pago de las legítimas. rebajándose los alimentos futuros. que limita la responsabilidad de los legatarios. Por consiguiente..133 En principio. 1170. que se presenta en el caso que el testador haya destinado al legado más de aquella parte de que podía disponer libremente (Art. los legados se agrupan en 6 categorías: 1) Legados estrictamente alimenticios. Para estos efectos. y después no los hay. no haya habido en ella bienes suficientes para pagar las deudas hereditarias. baja general de la herencia y no legado. Para que un legatario tenga responsabilidad por estas deudas. si al abrirse la sucesión hay bienes suficientes para pagar las deudas hereditarias. 1363 comete una impropiedad al hablar de legados. ¿Cómo contribuyen estas pensiones alimenticias al pago de las deudas hereditarias? Relacionando el Art. 1363. 1363 y 1170). gozando de una especie de beneficio de inventario otorgado por el propio legislador. . se clasifican en comunes y privilegiados. estimándose que el mismo principio es aplicable a las deudas hereditarias.  Art. y deudas hereditarias: Los legados pueden ser de distintas especies. El Art. El legatario puede exigir al acreedor que cobre primero a los herederos. concluimos que la forma es la señalada en el Art. Ello se desprende de:  Art. el legatario no tiene ninguna responsabilidad. ¿cómo concurren al pago? El CC establece una prelación. 1194 y 1141. corresponde a los herederos. 1362). por legados con carga onerosa. hasta el monto de lo recibido por concepto de legado. esto es. Se estima que los legatarios responden sólo hasta el monto de lo que recibieron como legado. puede emanar de tres fuentes: 1. deben concurrir dos requisitos: a) Que al tiempo de abrir la sucesión. b) La responsabilidad de los legatarios es en subsidio de los herederos. Es una sanción al acreedor negligente. y por ende. que el testador debe por ley (Art. responden los privilegiados.. pero en ciertas ocasiones alcanza también a los legatarios.

El acreedor se dirigirá en primer lugar en contra de los legatarios comunes. Aquí tampoco existen propiamente legados. o ejercer las acciones que les corresponden conforme al Art. 1360.134 2) El exceso de legítimas y mejoras (Art. pero sólo va a soportar definitivamente su pago. o por convenio de los herederos (Art.(tercera fuente de responsabilidad) Caso en que el bien legado está gravado con prenda o hipoteca (Art. 1373 inciso 2). se pagan con preferencia a toda otra inversión. si la prenda o hipoteca caucionaba una deuda de éste. 1363) 3. y posteriormente subirá por la escala ya señalada. de toda responsabilidad en las deudas. 6) Los legados comunes. Pago de las cargas testamentarias o legados: 1. Las asignaciones a título de legítimas y mejoras. o finalmente. lo que sucede es que las asignaciones a título de legítimas o mejoras que excedan la parte destinada a ellas. 1141 inciso final). Los acreedores testamentarios (legatarios) pueden aceptar el acuerdo de los herederos. que excedan la parte de mejoras o legítimas de la herencia. y la porción del legatario insolvente no gravará a los otros (Art. no diga nada. 1360). El legislador presume la exención de responsabilidad.. 5) Las donaciones revocables y legados entregados en vida por el testador (Art. Es perfectamente posible que el testador expresamente exima a uno o más legatarios.Quién tiene que hacer el pago. para hacer efectiva su responsabilidad subsidiaria. 3) Los legados expresamente exonerados por el testador (Art. La responsabilidad de los legatarios es a prorrata de sus cuotas. si el testador expresa o tácitamente lo ha gravado con prenda o hipoteca. En caso contrario. esto . 1189 y 1193). 1366): El legatario está obligado a pagar al acreedor que ejerce la acción prendaria o hipotecaria. con preferencia a todo legado. Pueden presentarse las siguientes situaciones: a) Que el testador imponga el pago del legado a determinada persona. el legatario se subroga en los derechos del acreedor a quien pagó. Estos no gozan de preferencia para su pago. sino a falta de los demás legatarios. b) Que se haga la división del pago de los legados en la partición. 1363 inciso 3). y en contra del tercero. 4) Los legados de obras pías o de beneficencia pública (Art. se pagan con cargo a la parte de libre disposición. en contra de los herederos si el gravamen garantizaba una deuda del causante. a prorrata de sus cuotas (Art. en cuyo evento se aplican las reglas generales de que las deudas hereditarias se dividen entre los herederos. Estos legados exonerados no entran a la contribución. o indique en el mismo testamento la forma en que debe ser pagado. 1363 inciso 2)..

Los acreedores hereditarios se pagan antes que los testamentarios (Art. porque los privilegiados se pagan antes que todos los demás. 959. 1375). Pero esta disposición hay que relacionarla con los legados comunes. éstos se consideran como una parte del legado mismo (Art. Ahora. puede repetir por el exceso en contra de los coherederos.. de acuerdo con lo dispuesto por el testador. 1374). El Art.135 es. Esta regla es lógica.Cuándo hay que hacer el pago. o persiguiendo a cada heredero a prorrata de las cuotas que les corresponden en la herencia. y las cargas testamentarias se pagan con cargo a la parte de libre disposición. 1376). si para pagar el legado hay que incurrir en ciertos gastos. en que los legados pueden pagarse de inmediato:  Si la herencia no está excesivamente gravada. 2. 1374 contempla dos excepciones. Si a un heredero le corresponde pagar más de lo que según la partición o convenio celebrado corresponda.  Si la herencia está manifiestamente exenta de cargas. las deudas hereditarias son bajas generales de la herencia. pues conforme al Art. situación en que se rebajarán a prorrata (Art. Puede presentarse el caso que no haya suficientes recursos en la herencia para pagar todos los legados. .

lo hace considerando la capacidad patrimonial de ésta. Procedimiento del beneficio de separación (contra quién se pide): . aún más. Hay una regla importante. incluso puede invocarlo el acreedor cuyo derecho esté sujeto a plazo o condición (Art. se debe a que en el fondo es una medida conservativa para defender su derecho. El hecho que el acreedor condicional puede invocar este beneficio. porque cuando una persona contrata con otra. y el acreedor condicional está expresamente facultado para solicitar esta medida. y. Hay ciertos casos en que los acreedores hereditarios y testamentarios no pueden solicitar el beneficio de separación (Art. Fundamento del beneficio de separación: Aquí en realidad hay una situación de equidad. 1382). Definición: Es la facultad que le compete a los acreedores hereditarios y testamentarios.136 X UNIDAD: DEL BENEFICIO DE SEPARACIÓN. porque el heredero tiene un modo de evitar el perjuicio de sus propios acreedores.12). Los acreedores del heredero no gozan del beneficio de separación (Art. 2) Cuando estos acreedores hayan renunciado al beneficio de separación. a fin de que los bienes hereditarios no se confundan con los bienes propios del heredero. Este beneficio es perfectamente renunciable. 1380): 1) Cuando sus derechos han prescrito. con el objeto de pagarse en dichos bienes hereditarios con preferencia de los acreedores personales del heredero. Quiénes pueden solicitar el beneficio de separación: Este beneficio puede ser solicitado indistintamente por los acreedores hereditarios y testamentarios. y es que el beneficio de separación obtenido por uno de los acreedores hereditarios o testamentarios beneficia a los demás (Art. aceptando la herencia con beneficio de inventario. pero esto no es tan así. en forma tal que no sea posible reconocerlos. A primera vista podría pensarse que hay aquí una situación injusta. 1381). 1378 y 1379). 3) Cuando los bienes de la herencia han salido de manos del heredero. 4) Cuando los bienes de la herencia se han confundido con los de los herederos. porque mira exclusivamente al interés del acreedor testamentario o hereditario (Art.

Efectos del beneficio de separación: Hay que hacer una distinción. es necesario inscribir la sentencia en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones del Conservador. tarios y Efectos del beneficio de separación.137 La ley no lo dice. el beneficio produce sus efectos desde que la respectiva sentencia queda a firme o ejecutoriada (la que lo concede). . y los acreedores personales del heredero. 1385). 1) Respecto de los muebles. se dan dos soluciones:   En contra de los herederos. de otra: Se distingue entre (Art. presenta un inconveniente: ¿Cómo se determina quiénes son los acreedores personales del heredero? En cambio. para que ella sea eficaz. Se estima que esta última solución sería la más apropiada. 2) Tratándose de los inmuebles. Efectos del beneficio de separación entre los acreedores hereditarios y testamentarios. porque quienes van a verse afectados por este beneficio son precisamente los acreedores personales del heredero. Si pagados todos los acreedores hereditarios y testamentarios. que puede emplearse el procedimiento sumario. El beneficio de separación produce la separación de patrimonios. Puede estimarse que debe aplicarse la regla general. se aplica la regla del Art. la regla general es que obtenido el beneficio de separación. con adecuado fundamento. En contra de los acreedores personales de los herederos. se pagan con preferencia los acreedores hereditarios y testamentarios. no pudiendo hacerlo los acreedores personales del heredero. En relación con el segundo punto. y. por el auto de posesión efectiva. es fácil precisar quiénes son los herederos. en contra de quién se pide este beneficio. de una parte. 1382 y 1383):   Bienes hereditarios. entre bienes muebles e inmuebles. entre los acreedores hereditestamentarios entre sí: Los acreedores hereditarios y los testamentarios se pagan con preferencia a los acreedores personales del heredero. permite que sólo los acreedores hereditarios y testamentarios puedan perseguir los bienes de la herencia. Es una formalidad de publicidad (Art. Pero. Bienes del heredero. 1382 inciso 2. Con respecto a los bienes hereditarios. hay un sobrante. Primero se pagan los acreedores hereditarios. esto es. y justamente el hecho que se confunda el patrimonio del causante con el de los herederos. porque se requiere una tramitación rápida de esta acción.

y también respecto de los acreedores hereditarios y testamentarios que no gozan del beneficio de separación. Ahora. b) Que esas enajenaciones se hayan hecho dentro de los seis meses siguientes a la apertura de la sucesión. este beneficio no impide que los herederos adquieran los bienes hereditarios por sucesión por causa de muerte. hechas por el heredero. en realidad. porque si enajenó bienes con ese objeto. No obstante existir el beneficio de separación. es decir. porque para que los acreedores hereditarios y testamentarios puedan pagarse con los bienes propios de los herederos. los herederos se hacen dueños de los bienes hereditarios. En otras palabras. los acreedores testamentarios y hereditarios gozan de un verdadero privilegio respecto de los personales del heredero. El efecto que se produce es que se limita la facultad de disposición de los bienes del heredero. la situación de los acreedores en relación con los bienes propios del heredero es totalmente inversa. y para que proceda. lo que hay es una acción especial en contra de las enajenaciones de bienes de la herencia. y es fatal.138 Lo que sucede es que en virtud de este beneficio. porque habla de que se "rescindan" las enajenaciones. b) Que no haya oposición de los acreedores personales de los herederos. Este es un plazo de meses. aquí hay un problema de terminología. 1384. deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que las enajenaciones hechas por el heredero no hayan sido efectuadas con el objeto de pagar deudas hereditarias o testamentarias. Hay una regla importante en el Art. los acreedores personales gozan de un privilegio en los bienes personales del heredero. dando a entender que hay nulidad relativa. esas enajenaciones no pueden atacarse. es de días corridos. la que debe fundarse en que sus créditos no han sido satisfechos. . Pero. deben concurrir dos requisitos: a) Que se hayan agotado los bienes de la herencia.

1416. se aplican también las siguientes normas sobre las asignaciones testamentarias: 1) Las disposiciones sobre interpretación de las asignaciones testamentarias. 1064. siempre que no se oponga a los requisitos y prohibiciones legales. 1065. la que en todo caso debe ser encontrada en el testamento mismo. en cuanto se refiere a determinar la voluntad del donante y donatario. y por ende debieron haber estado reglamentadas en el Libro IV. 1069. . esto es. De ahí lo que dispone el Art. 1069. Bello. Además. que son aplicables dos fallos importantes de nuestros tribunales. y sobre todo. se aplican. En todo caso. como el hecho de tratarse de actos a titulo gratuito. por las disposiciones del Título XIII. en el Art. con las debidas alteraciones. de modo que del contexto armónico de todas ellas se desprenda cuál ha sido la voluntad del testador. 1560. Su ubicación y reglamentación en el Código Civil Esta materia está reglamentada en el Título XIII del Libro III. 1066. se trata de una cuestión de derecho. entre las donaciones entre vivos y la sucesión hay algunas semejanzas. y no en probanzas ajenas a él. en esta materia. sino en conjunto. en orden a hacer aplicables las normas sobre contratos. La solución interpretativa del Art. eso sí. normas interpretativas como los Art. revisable por la vía de una casación. primeramente. En realidad. está inspirada en la misma idea que aplica el Código Civil para la interpretación de los contratos. Es importante destacar. Art.139 XI UNIDAD: LAS DONACIONES ENTRE VIVOS. Cabe agregar. la voluntad del testador prevalece. es una cuestión de hecho. conforme a los cuales las diversas cláusulas de un testamento no deben ser interpretadas en forma aislada. conjuntamente con los testamentos. las donaciones irrevocables son un contrato. en el Código Francés que tuvo a la vista don A. En virtud del inciso primero del Art. 1065. Las donaciones entre vivos se rigen en nuestro derecho. que conocida claramente la intención de los contratantes. Pero. Esto es. debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. que como lo ha resuelto la jurisprudencia. se las reglamenta en el libro de la sucesión por causa de muerte. se aplica el Art. la interpretación de una donación. 1386 a 1436. Sin embargo. 1416. en la medida que la interpretación conlleva una calificación jurídica de si un acto constituye o no donación.

relativas a las asignaciones testamentarias. con las debidas adaptaciones. se puede decir que hay una serie de materias y criterios contenidos en el Libro III. sino sólo un título traslaticio de dominio. y como veremos más adelante. Esta definición ha sido ampliamente criticada por la doctrina. las reglas sobre incapacidades de recibir herencias y legados (Art. acrece a las de los demás. plazos y modos. Y significa además que el donante puede designar uno o más sustitutos. 1492 inciso 2º). pese a que las donaciones irrevocables constituyen un acto entre vivos. Aplicado a las donaciones entre vivos. En todas las demás materias. esto es. cabe aplicar a una donación entre vivos las reglas relativas al derecho de acrecer. Como es sabido. Finalmente. se aplican a las donaciones entre vivos. 1411 inciso 3 establece que “Las reglas dadas sobre la validez de las aceptaciones y repudiaciones de herencias y legados se extienden a las donaciones”. porque no es tradición. 1416 inciso 2º). esto es. lo que es muy distinto. un contrato. en virtud del contrato de donación no se transfiere nada. Así. fallece antes de cumplirse la condición suspensiva). Es decir. Por otra parte. la expresión “acto” en el Código Civil chileno apunta a los actos jurídicos unilaterales. y en ausencia de alguna solución especial contenida en el Título XIII del Libro III. a uno o más donatarios. siendo condicional. 1391). no transmite su derecho condicional (o mera expectativa) a sus herederos (Art. . y los artículos relativos a sustituciones. por muerte u otra causa que extinga su derecho eventual. Concepto de donación irrevocable o entre vivos El Art. 1070 a 1096. se aplican las normas generales de los contratos (Art. La hipótesis del donatario que fallece antes que la donación produzca efectos (por ejemplo.140 2) Las disposiciones sobre condiciones. 1416. los Art. En síntesis. que la acepta”. en materia de modalidades no se rigen por las normas contenidas en el Libro IV. y la donación entre vivos es un contrato. Decir que por la donación se transfiere algo sería tan erróneo como sostener que por la compraventa se transfiere una cosa o derecho. Por el contrato de donación no se transfiere ni se adquiere. sin designación de la cuota que a cada uno de ellos corresponda. sino en subsidio de las disposiciones relativas a las modalidades en el testamento. 3) Las disposiciones concernientes al derecho de acrecer y sustituciones. un acto jurídico bilateral que engendra obligaciones. El donante se obliga a transferir. Este error viene del Código Civil francés de 1804. 1386 establece que la donación entre vivos “es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona. significa que donado un mismo objeto conjuntamente a varios donatarios. la porción de uno de ellos que falte. es coherente con la circunstancia que fallecido un donatario antes del cumplimiento de la condición suspensiva. para el caso que antes de producir efecto la donación. que se aplican a las donaciones entre vivos. por comenzar la definición aludiendo a que es un acto. Además de los reenvíos derivados del Art. llegue a faltar alguno de los donatarios. Es decir. En primer lugar. hay otras referencias que hacen aplicable normas del Libro III del Código Civil a las donaciones entre vivos. el Art.

. evidentemente. pero no podría el donante revocarlo. que. Las donaciones entre cónyuges. como todo contrato. La donación entre vivos no es un modo de adquirir (no está contemplado en el Art. sino simplemente señalando que mientras no se inscriba el contrato. como veremos. en el sentido que nunca se presume. la parte que reporta utilidad. sufriendo la otra el gravamen. d) Es un contrato irrevocable unilateralmente. Cuando el legislador exige la inscripción de la donación no está exigiendo una solemnidad del contrato. no habrá habido donación. 1386. 1386 las define como un acto. sino es un título translaticio de dominio. como las donaciones de prestaciones periódicas (Art. sino otro acto innominado. en cambio. que requiere la voluntad o consentimiento del donante y del donatario (Art. 675 y 703. En tal caso. no son tales. En tal caso. Donación irrevocable es lo mismo que donación entre vivos (Art. Características de las donaciones entre vivos: a) Es un contrato. a menos que las cargas equivalgan al provecho que recibe el donatario. b) Es un título translaticio de dominio. No hay inconveniente en resciliarlo. 1442). sino que el donante se obliga a transferir. f) Es un contrato de ejecución instantánea. Pero. como se desprende de los Art. puede experimentar también ciertas cargas. compraventa. Las donaciones y los requisitos del acto jurídico Las donaciones irrevocables. debe reunir los requisitos generales de cualquier acto jurídico: Requisitos de existencia y de validez. h) Es un contrato a título singular. 588). no se habrá agotado el cumplimiento de la intención de las partes. que sólo genera obligación (de transferir) para el donante. el Art. No es que en virtud de la donación el donante transfiera. cual es. aunque a veces de cumplimiento diferido. habrá donación de todos modos. e) Es un contrato principal. c) Es un contrato gratuito. 1653 y 1654). Lo anterior. y la remisión enteramente gratuita está sujeta a las reglas de las donaciones (Art. 1416 inciso 2º). 1386 y 1136). pero en realidad son un contrato. 1137). 1402). son siempre revocables (Art. transferir el dominio. pues subsiste por sí mismo. del mismo modo que en virtud de la compraventa el vendedor se obliga a dar (transferir). Por eso. o. sin perjuicio que hay casos en que la remisión se presume. según las circunstancias. Es cierto que el Art. sin necesidad de otra convención (Art.141 Podríamos definir las donaciones irrevocables como un contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a transferir gratuitamente a otra una cosa o derecho entre vivos. incluso en las mal llamadas “donaciones a título universal”. g) Es un contrato de excepción. como pudiera pensarse del Art. Tiene por objeto la utilidad de una de las partes. 1417 faculta al donatario para exigir la entrega (en realidad tradición) de las cosas donadas. Normalmente es un contrato unilateral.

es decir. legado o donación. Aplicaciones de este principio: a) No hay donación en el sólo hecho de repudiar una herencia. si fallece el donatario al que se hizo una oferta de donación. más que de administrar. Como quiera que la donación entre vivos es un título traslaticio de dominio. mueble o inmueble. toda persona a quien la ley no haya declarado inhábil (Art. la regla general es que la donación sea un contrato consensual. en su nombre. 1467). Pero no pueden ser objeto de donación los hechos. pero en la práctica casi todas las solemnidades están revestidas de alguna formalidad. o por medio de mandatarios o representantes legales (Art. salvo en los casos y con los requisitos que las leyes prescriben (Art. para distinguir si un acto constituye o no donación. 402 y 255. Pero. Los servicios personales gratuitos no constituyen donación (Art. la capacidad del donante.142 A continuación nos referiremos brevemente a esos requisitos en la donación: 1) Desde el punto de vista de la capacidad de las partes. toda vez que para que haya donación debe existir un empobrecimiento de un patrimonio y el consiguiente enriquecimiento de otro patrimonio. 5) En cuanto a las solemnidades. 2) En cuanto al consentimiento. 1388). Es decir. como los Art. en las donaciones no opera el derecho de transmisión. 99 Código de Comercio). es que debe existir un empobrecimiento de un patrimonio. 1398). si bien puede haber un enriquecimiento patrimonial. sus herederos (Art. tratándose de hechos gratuitos. sigue siendo la capacidad la regla general. 1412). . Desde luego. son aplicables ciertas reglas especiales. y para ser donatario entre vivos. se mantiene vigente la norma del Art. 1411). y una relación causal entre ambos hechos (Art. Así. 1394). Pues bien. no es suficiente la expresión de voluntad del donante. 3) En cuanto al objeto. 1411). Hay que tener presente que se aplican a las donaciones las reglas generales sobre validez o nulidad de la aceptación y repudiación (Art. o en dejar de cumplir la condición a que estaba subordinado un derecho eventual (Art. el legislador dio algunas reglas especiales. sin haber alcanzado a aceptar o repudiar. 4) En cuanto a la causa. 1446. 1387 y 1389). Pero. la causa es la mera liberalidad (Art. es una capacidad de disposición. Sin embargo. a diferencia de lo que normalmente ocurre. no se perfecciona el contrato con la sola aceptación del donatario (Art. en el contrato de donación. Es hábil para donar entre vivos. no pueden hacerlo. 1396). puede ser corporal o incorporal. un enriquecimiento de otro patrimonio. El principio básico. La aceptación puede darse personalmente. el legislador agregó que son incapaces de donar (ser donante) los que no tienen la libre administración de sus bienes. no existe el empobrecimiento correlativo. se requiere además la aceptación del donatario. 1415). sino que es necesario que se le notifique la aceptación al donante (Art.

Son solemnes. con tal que no se contravenga alguna disposición legal. d) Si hay donación en la remisión o cesión del derecho a percibir los réditos de un capital colocado a interés o a censo (Art. 1397). La solicitud es una gestión voluntaria. o en remitir una prenda o hipoteca. como la compraventa a título universal (Art. 1399). h) Si hace donación el que remite una deuda (Art. e) Donaciones a título universal. o la . que se perfecciona por la notificación al donante de la aceptación del donatario. 1397). 1401). b) De bienes muebles de valor superior a $20. debe ser antes de perfeccionado el contrato. 1400). 1811). d) De bienes raíces. El juez concederá la autorización. y se sigue ante el juez del domicilio del interesado. pues la donación es siempre a título singular (Art. e) No hay donación en el hecho de constituirse en fiador. La falta de insinuación. Se estima que la inscripción conservatoria que exige el Art. mientras está solvente el deudor (Art. Aunque tal denominación es una impropiedad en el lenguaje. Se requiere de insinuación. en coherencia con el principio del legislador de rechazar los actos universales entre vivos. 1400 no es parte de la solemnidad del contrato. Es consensual (Art. g) No hay donación en los servicios personales gratuitos (Art. aunque su uso o goce acostumbre darse en arriendo (Art. CATEGORÍAS DE DONACIONES IRREVOCABLES 1) Donaciones enteramente gratuitas: a) De bienes muebles de bajo valor (no superior a $20. 1407. 1396). Pero. o paga a sabiendas lo que en realidad no debe (Art. 1401). 1395 inciso 3). f) No hay donación en dejar de interrumpir una prescripción (Art. sino el modo de adquirir (tradición-inscripción) para el donatario. salvo norma legal excepcional. Art. c) No hay donación en el mutuo sin interés (Art. La insinuación es la autorización judicial. Requiere de insinuación (Art.000. 1653). Por lo demás. 1395). como el caso de las donaciones con fines culturales. Requieren de insinuación (por el valor) y de escritura pública (Art. que podría ser el propio donatario o el donante (el que solicite la insinuación es el interesado). 1368). en exonerar de sus obligaciones al fiador. ocasiona la nulidad absoluta de la donación. Tampoco hay donación.143 b) No hay donación en el comodato de un objeto cualquiera. La jurisprudencia ha aceptado que la insinuación sea posterior a la donación. según se calcula conforme a la sustitución de la unidad monetaria). si la suma de las cantidades que han de percibirse en un decenio excediere de dos centavos (Art.000. o constituir una prenda o hipoteca. c) De pensiones periódicas. 1395 inciso 2). solicitada por el donante o el donatario. incluso posterior a la aceptación. 1402).

Art. y requieren escritura pública (aplicando el Art. En caso de introducir alteraciones en la donación. 1414 inciso 2). si el donatario es evicto respecto a lo donado. expresándose la causa.144 sociedad a título universal (Art. el donante se reserva lo necesario para su congrua sustentación (Art. y. Desde el momento que el legislador exige un inventario. pues se exige un inventario. 1413 y 1414). existe una limitación muy importante: las donaciones "a título universal" sólo pueden ser de bienes presentes. sino una multiplicidad de cosas singulares. permite alterar la especie. exige inventario solemne. el Art. desconociendo la mera expectativa del fideicomisario. y -si se trata de bienes raíces. Se exige insinuación. 1409). cabe considerar: a) Las donaciones con causa onerosa. 1413). 1626. Son donaciones fideicomisarias (Art. en la medida que haya acuerdo del donante y del fiduciario. El Art. nunca de bienes futuros (Art. se mirarán como enteramente gratuitas. por tratarse de una norma especial. En efecto. Estas donaciones se perfeccionan por la aceptación del propietario fiduciario (sin necesidad de notificar la aceptación al donante. Por último. sino al momento de la restitución. Los bienes no señalados en el inventario. El fideicomisario no puede aceptar la donación. 1226). . según las reglas generales. deben cumplir los requisitos generales de insinuación. respecto a las acciones que contra él intente el donatario. y el Art. Dentro del género de las donaciones que no son enteramente gratuitas. pero podría repudiar antes (misma regla que da el Art. 2056). Requieren de insinuación atendiendo al monto. Por último.deben inscribirse en el Conservador. 1417. 1404). 1410). La importancia de definir que una donación es con causa onerosa. 735). en relación al saneamiento de la evicción. En las donaciones enteramente gratuitas. Además. Hay una contradicción entre el Art. si va incluido algún bien raíz. se entenderán que el donante se los reserva. 1414. escritura pública. inscripción conservatoria. estas modificaciones se miran como una donación enteramente nueva (Art. está reconociendo que lo donado no es una universalidad. 1417 debe prevalecer para las donaciones gratuitas. f) Donaciones con cargo a restituir a un tercero (Art. 1408). De lo contrario. no tiene acción de saneamiento. que otorga el beneficio de competencia al donante. la mal llamada donación a título universal no es tal. el donatario evicto tiene derecho al saneamiento de la evicción. que otorga beneficio de competencia al donante de una donación gratuita. e incluso revocar el fideicomiso. 1422). Curiosamente. Además. como una limitación adicional. deben otorgarse por escritura pública. radica en que se sujeta a reglas especiales. aunque la donación haya principiado por una promesa (Art. 2) Donaciones que no son enteramente gratuitas: Paradojalmente. las donaciones no necesariamente son totalmente gratuitas. que son aquellas que se sujetan a una determinada condición impuesta al donatario (Art. si el donante dio una cosa ajena a sabiendas.

plazo o modo. conforme al Art. . 1435). Tratándose de las donaciones remuneratorias. o en cambio no daban acción para exigir su cumplimiento en contra de la persona servida (en cuyo caso. se tendrán por gratuitas. entran. y por ende ingresarán al haber real de la sociedad conyugal. 1423 inciso 2). son donaciones con causa onerosa. además. tendrá derecho el donatario para que se le reintegre lo que haya invertido.145 b) Donaciones con gravamen. en la que se exprese la condición o plazo. d) Donaciones remuneratorias. aplicando el Art. 1405). tenemos que concluir que requieren de escritura pública. De lo contrario. c) Donaciones sujetas a modalidades. antes de la evicción (Art. 1725 Nº 1). Es decir. e) Donaciones por causa de matrimonio. en cuanto no aparecieren haberse compensado con los frutos que el donatario hubiere alcanzado a percibir. y en consideración a él. Son aquellas donaciones que un esposo hace al otro. fuera de cumplirse la insinuación. en caso de evicción (Art. 1403). se considerarán como adquisición gratuita. deben constar así en escritura pública o privada. deben insinuarse (Art. 1738). son las que se hacen en consideración al matrimonio. Requieren de insinuación. Cesando. Para definir el destino de las donaciones remuneratorias. y la inscripción (esta última. en lo tocante a este reintegro. se considerarán ingreso lucrativo. antes de celebrarse el matrimonio. si el gravamen es pecuniario o apreciable en dinero. cualquiera sea el caso. Se rigen por las mismas reglas contenidas a propósito de las modalidades en las asignaciones por causa de muerte (Art. descontado el gravamen al que están afectas. Son las que expresamente se hacen en remuneración de servicios específicos. por servicios prestados durante la sociedad conyugal. percibidas por alguno de los cónyuges en el régimen de sociedad conyugal. Deben constar por escritura pública o privada. 1404. 1434). la escritura pública. razón por la cual. Para que se entiendan remuneratorias. de acuerdo a las reglas generales (Art. De acuerdo al Art. siempre que estos sean de los que suelen pagarse (Art. 1786). antes o después de celebrarse el matrimonio y en consideración a él (Art. al haber propio del cónyuge donatario (Art. Constituyen una especie dentro del género de las donaciones con causa onerosa (Art. 1416). Las donaciones remuneratorias. el beneficio de competencia del donante. con los intereses corrientes que no aparecieren compensados por los frutos naturales o civiles de las cosas donadas. Si los servicios fueron prestados antes de la vigencia de la sociedad conyugal. y por ende ingresarán al haber propio -si consistía en bienes raíces. hay que distinguir si acaso las referidas donaciones remuneratorias daban acción para exigir su cumplimiento en contra la persona servida (en tal caso. especificándose. en que conste que ha sido remuneratoria. siempre que. los servicios. el donatario evicto tendrá derecho a exigir el pago de los servicios que el donante se propuso remunerarle con ella. 1433). en cuanto exceden el valor de los servicios prestados. Son aquellas sometidas a condición.o al haber aparente o relativo -si consistía en bienes muebles-). como modo de adquirir). 1404. y las donaciones que un tercero hace a cualquiera de los esposos. excedan de “dos centavos”. En las donaciones con gravamen.

o de un matrimonio putativo. Hablamos de eventualidad. sea que se haya hecho a algún esposo o a algún cónyuge. caducan las donaciones. Las donaciones por causa de matrimonio se hacen en consideración al matrimonio. Las posteriores a ella. el donatario tendrá. . 4) Las donaciones entre esposos están limitadas por ley en cuanto al monto (Art. requieren los requisitos generales de una donación con causa onerosa. Pero esta responsabilidad. se presume la causa del matrimonio. 2) Las donaciones que se hacen los esposos en las capitulaciones matrimoniales no requieren de otra solemnidad que la misma capitulación matrimonial. respecto de los acreedores del donante. sólo los "esposos" pueden hacerse donaciones por causa de matrimonio. si la donación proviene de un tercero. determinada por el donante en la escritura de donación (Art. en tanto que las donaciones que un tercero haga a los esposos o a los cónyuges. Si el matrimonio no se celebra. las donaciones que se hagan no son por causa de matrimonio. en relación al Art. y por ende quedan sujetas a la eventualidad se celebrarse o haberse celebrado el matrimonio (Art. pues de lo contrario se entienden enteramente gratuitas (Art. y no de condición. En todo caso.146 Se pueden distinguir dos clases de donaciones por causa de matrimonio:   Las que hace un esposo a otro. 1790. se extiende sólo a dos clases de deudas: a. habrá que aplicar el Art. 1404). a pesar de la responsabilidad del donatario. 1418). 1790. las mismas obligaciones que los herederos. En cambio. 3) En las donaciones por causa de matrimonio que se hacen uno a otro los esposos. Responsabilidad del donatario por las deudas del donante. pues el matrimonio no es un elemento accidental. 1786 y 1789). En caso de separación judicial o de divorcio. con tal que no excedan de una suma específica. y b. tienen a salvo su acción en contra del donante. aunque no se exprese. en tanto que esa limitación no rige para las donaciones provenientes de un tercero. Si hablamos de donaciones "a título universal". 1419). sino esencial. Las contraídas por el donante con anterioridad a la donación. los acreedores. debe expresarse que se hacen por causa de matrimonio. en tanto que en las donaciones que provienen de un tercero. 1788). hay varias diferencias: 1) Desde luego. si se anula el matrimonio. y pueden por consiguiente demandarse en restitución. habrá que distinguir si se trató de un matrimonio simplemente nulo. Ahora bien. Si están casados ("cónyuges"). será por causa de matrimonio. Las que un tercero efectúa a cualquiera de los esposos. a menos que acepten como deudor al donatario (Art. Entre ambas clases.

Las donaciones pueden rescindirse por efecto del ejercicio de la acción de inoficiosa donación (Art. Tanto así que el donante tiene la alternativa de demandar el cumplimiento o la resolución. pero sí se interrumpe (Art. La acción resolutoria de las donaciones prescribe en cuatro años. 1426 inciso 2). o que operan en forma indirecta. se generan prestaciones mutuas (Art. que se pueden resumir en tres: rescisión. 1426). Hay además causales de extinción aplicables a ciertas donaciones. Además. En todo caso. a que puede estar obligado de acuerdo a las reglas estudiadas. a) La rescisión de las donaciones. existen causales específicas para todas las donaciones. 2524). de un beneficio de inventario que le concede el Art. Resuelta la donación. con tal que acredite el monto de lo donado. . 968 y siguientes). Es una prescripción especial. 1420). pero en realidad se refieren a resolución. las donaciones irrevocables son revocables por causa de ingratitud. también pueden resolverse las donaciones hechas en razón de legítimas o de mejoras. el desheredamiento puede también producir como efecto la extinción de las donaciones. Los Art. 1428. 1426 inciso 1). De acuerdo al Art. o sujetas a un gravamen. Si no se cumple la condición o el gravamen impuesto en la donación. en ciertos casos.147 Si hablamos de donaciones a título singular. Extinción de las donaciones Las donaciones dejan de producir efectos. 1426 y 1427 hablan de rescisión. c) La revocación de las donaciones. La causa grave no lo exime de responsabilidad. contados desde el día en que el donatario haya sido colocado en mora de cumplir la obligación impuesta. b) La resolución de las donaciones. que le hiciere indigno de heredar al donante (causales de indignidad de los Art. 1187 y 1425). sino que sólo lo constituye en poseedor de buena fe (Art. el donatario goza respecto de las deudas del donante. para la restitución de la cosa donada y para la restitución de frutos. en relación al Art. resolución y revocación. Las donaciones pueden verse afectadas por una resolución. 906 y 907. siempre que sin causa grave hubiere dejado de cumplir la obligación impuesta. de acuerdo a las reglas generales aplicables a todo contrato. las donaciones por causa de matrimonio pueden caducar por no celebrarse el matrimonio. cuando son con causa onerosa. Así. 900. 1421. Se entiende por acto de ingratitud. El donatario es considerado como poseedor de mala fe. el donatario no tiene sino la responsabilidad determinada que expresamente le imponga el donante (Art. ésta se resuelve (Art. cualquier hecho ofensivo del donatario. y por ende no se suspende.

para exigir le pague el precio que recibió por la enajenación de las cosas donadas. en tal caso se sigue adelante el juicio. se deben ejercer según las reglas del juicio ordinario. si sólo existe la condición resolutoria tácita. puede dirigirse en contra del donatario. o se ha expresado la condición. sino por derecho propio. 1431). y la acción revocatoria. se siguen por las reglas generales. la acción resolutoria. 1432 se refiere sólo a la revocación por causa de ingratitud (Art. 2524). se generan prestaciones mutuas. 1412 se refiere no a una retractación. no se suspende (Art. Las donaciones remuneratorias. Como es prescripción especial. y por ese motivo no son "rescindibles" (se quiere decir resolubles) ni revocables. y no requieren insinuación. De ahí que pueda ser ejercida por los representantes del incapaz (Art. Lo que sí puede ocurrir. pues el Art. o de la constitución de derechos reales. y para todos los efectos. (Art. inscrita en el competente Registro (si se trata de bienes raíces) se ha prohibido al donatario enajenar las cosa donadas. 1432 inciso final). 1432): a) Cuando en escritura pública de donación. pero no por transmisión. que el donante u otra persona a su nombre se propone intentar dichas acciones contra el donatario (medida prejudicial). La acción rescisoria. contados desde la fecha en que el donante (o sus herederos) tuvo conocimiento del hecho ofensivo. si el donante prefiere no accionar en contra del tercero. b) Cuando antes de las enajenaciones.148 La revocación puede pedirla el propio donante. en cuanto equivalen al valor de los servicios prestados. por ejemplo. Y es lógico que así sea. es que el donante en vida haya ejercido la acción y antes de la sentencia muera. o haya sido precisamente la causa de la muerte del donante. el donatario es considerado como poseedor de mala fe. La acción revocatoria prescribe en cuatro años. 1428). c) Cuando se ha procedido a enajenar los bienes donados. y otras personas que la ley autoriza (Art. No dará acción. según el valor que hayan tenido éstas al momento de la enajenación (Art. Pero no se puede demandar la revocación de la donación una vez fallecido el donante (Art. También puede ocurrir que el hecho ofensivo haya ocurrido después de la muerte del donante. La rescisión. pero no a la revocación mencionada en el Art. 1430). Cabe hacer presente que la jurisprudencia ha entendido que el Art. Declarada la revocación de la donación. después de intentada la rescisión. En todo caso. En cuanto exceden del valor de los servicios prestados. resolución o revocación. En cualquiera de ambos casos. resolución o revocación de las donaciones empece (da acción contra) a terceros (Art. sino más bien a un caso de retiro oportuno de la oferta. o a constituir los referidos derechos. no son propiamente gratuitas. 1431). se ha notificado (judicialmente) a los terceros interesados. 1412.- . sin perjuicio de lo anterior. 1429). En ellas. la acción la tienen los herederos del donante.

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