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DERECHO CIVIL I

PRINCIPIOS PROPIOS DEL DERECHO CIVIL:

a. AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD
b. PRIVACIDAD
c. FORMALIDAD
d. PERSONALISIMO
e. NORMATIVIDAD (se encuentra codificado.

CARACTERISTICAS DEL DERECHO CIVIl.

a. Es de naturaleza jurídica privada.


b. Es un derecho formalista.
c. Es un derecho común (Derecho comunitario).

DEFINICIÓN: Es el conjunto de principios, instituciones y normas jurídicas de


naturaleza privada que tienen por objeto, regular las relaciones más generales de
las personas entre las que se encuentran, la persona, la familia, los bienes, la
propiedad y demás derechos reales, la sucesión hereditaria y el registro de la
propiedad y los derechos y obligaciones que se clasifican en: obligaciones en
general y los contratos en particular.

Es el conjunto de principios, instituciones y normas jurídicas de naturaleza privada,


reguladas en el Decreto Ley 106 y adjetivamente en el Dto. Ley 107 cuyo objeto
constituye regular las relaciones más generales de las personas.

DERECHOS DEL NO NACIDO (derechos del concebido)

a. Derecho de alimentos.
b. Derecho a la salud.
c. Derecho a una nacionalidad.
d. Derecho a un domicilio.

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1.-DERECHO CIVIL:

1.1.-Origen y evolución:

Se constituye como la rama jurídica más antigua y más completa. Se origino


en el Imperio Romano, siendo por esto que en la antiguedad al derecho civil se le
denominaba Derecho Romano. Este configuraba lo que se le denomino el Jus
Civile, o sea el derecho del Civis Romano (Ciudadano romano). El Jus Civile,
significó primeramente el conjunto de reglas y soluciones pràcticas de los
jurisconsultos ante el derecho vigente, luego la totalidad del ordenamiento jurìdico
que constituìan esas mismas decisiones de los jurisperitos, màs las propias
costumbres y leyes. Màs adelante, el derecho de los ciudadanos romanos en
oposiciòn al de los extranjeros o peregrinos, denominado derecho de gentes,
derecho vigente entre el pueblo romano, por oposiciòn al derecho natural, y por
ùltimo se identifico al Jus Civile con la concepciòn del derecho privado.

1.2.-Definiciòn y ubicación:

"Conjunto de normas reguladoras de las relaciones ordinarias y màs


generales de la vida en que el hombre se manifiesta como tal sujeto de derecho,
de patrimonio, y miembro de una familia, para el cumplimiento de los fines
individuales de su existencia, dentro del concierto social".

El contenido del derecho civil està integrado por tres instituciones


fundamentales: la persona, la familia y el patrimonio, las cuales a su vez forman el
àmbito del derecho privado.

La personalidad es la idea bàsica del derecho civil, en virtud de que el


objetivo inmediato del derecho positivo es la regulaciòn de la conviviencia humana,
por tanto la persona humana debe ser el punto de partida de dicha regulaciòn
social.

La familia es la segunda instituciòn del derecho civil en virtud de que el


hombre no va ha ser considerado por el derecho en forma aislada, sino como
integrante de una comunidad primaria de orden natural impuesta por la
diferenciaciòn de sexos y de edades La importancia del patrimonio viene dada
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por la necesidad del ser humano de servirse de las cosas del mundo exterior para
la satisfacciòn de sus necesidades (Derecho de los bienes), y de otro, por la
necesaria cooperaciòn en la convivencia social (Derecho del Tràfico).

El derecho en general se agrupa en dos grandes ramas: el derecho pùblico y


el derecho privado y el derecho civil puede ser clasificado dentro de la segunda
rama junto con el derecho mercantil.

1.3)Códigos civiles de 1877, 1933 y 1963:

De 1877:
Libro I: De las personas.
Libro II: De las cosas, del modo de adquirirlas y de los derechos que las personas
tienen sobre ellas.
Libro III: De las obligaciones y de los contratos.

De 1933:
Libro I: De las personas.
Libro II: De los Bienes.
Libro III: De los modos de adquirir la propiedad.
Este còdigo dejò vigente el libro III, "De las obligaciones y de los contratos", del
còdigo de 1877, que pasò a ser el libro IV.

De 1963:
Libro I: De las personas y de la familia.
Libro II: De los bienes, de la propiedad y demàs derechos reales.
Libro III: De la sucesiòn hereditaria.
Libro IV: Del registro de la propiedad.
Libro V: Del derecho de obligaciones, (de las obligaciones en general y de los
contratos en particular).

2)PERSONAS INDIVIDUALES:

2.1)Definiciòn:

"Es toda entidad fìsica o moral, real o jurìdica y legal, susceptible de derechos
y obligaciones".

2.2)Clasificaciòn:
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En el derecho moderno existen dos clases de personas en sentido jurìdico:
las llamadas personas naturales, fìsicas o individuales, que son las personas
humanas; y las llamadas personas jurìdicas y tambièn morales o colectivas, que se
integran como organizaciones o colectividades con el objeto de alcanzar fines
permanentes de los hombres.
2.2.1)Persona abstracta o jurìdica:

Ente que no siendo el hombre o persona natural, es susceptible de adquirir


derechos y de contraer obligaciones, con la caràcteristica que se integra por un
grupo social con cierta coherencia y finalidad, con estatuto jurìdico particular.

2.2.2)Persona individual o natural:

El hombre cual sujeto del derecho, con capacidad para adquirir y ejercer
derechos, para contraer y cumplir obligaciones, para responder de sus actos
dañosos o delictivos.

3)PERSONALIDAD:

3.1)Definiciòn:
Aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones, o sea pues de
relaciones jurìdicas.

3.2)Teorias para determinar cuàndo principia la personalidad:

3.2.1)Teorìa de la concepciòn: Se basa en el principio de que la personalidad se


inicia desde el momento de la concepciòn. Se le ha criticado cientificamente porque
resulta muy difìcil, y quizàs imposible hasta ahora, comprobar el dìa en que la
mujer ha concebido.

3.2.2)Teorìa del nacimiento: El momento que el hombre o mujer nace, es el


momento en que principia la personalidad.

3.2.3)Teorìa de la viabilidad: Agrega esta teorìa, al hecho fisìco del nacimiento, el


requisito de que el nacido tenga condiciones de viabilidad, de que sea viable, es
decir, que haya nacido con aptitud fisiològica para seguir viviendo fuera del vientre
materno, por sì solo.

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3.2.4)Teorìa eclèctica: Trata de conjugar las teorìas anteriores. Fija el inicio de la
personalidad en el momento del nacimiento, reconociendo desde la concepciòn
derechos al ser aùn no nacido, bajo la condiciòn de que nazca vivo.

3.3)Teorìa que adopta nuestro còdigo civil: Artìculo 1 del Còdigo civil. Adopta
nuestro còdigo la teorìa eclectica.

3.4)Conacencia: Figura jurìdica que se refiere a los casos en que en los partos
nacen dos o màs seres humanos. En nuestra legislaciòn civil, cuando se dan estos
casos, la ley les reconoce y los considera en igualdad de derechos. Artìculo 2 del
C.C.

3.5)Conmorencia: Se refiere a la situaciòn en que un grupo de personas mueren al


mismo tiempo sin poder determinarse quien murio primero. En estos casos la ley
presume que todas las personas murieron al mismo tiempo sin poder de alegato de
transmiciòn alguna de derechos entre ellas. Artìculo 3 del C.C.

4)CAPACIDAD E INCAPACIDAD CIVIL DE LAS PERSONAS INDIVIDUALES:

4.1)CAPACIDAD:

4.1.1)Definiciòn:
Es la aptitud de una persona para ser sujeto de derechos y deberes.

4.1.2)Clasificaciòn:
La capacidad se distingue en capacidad de derecho propiamente dicha o
capacidad de goce y en capacidad de obrar o de ejercicio.

4.1.2.1) Capacidad de goce: (Principio de titularidad). Es la base para ostentar


derechos o tener obligaciones, el ordenamiento jurìdico reconoce por eso la
capacidad de derecho a todo hombre.

-Caracteristicas:
- Es igual en todos las personas;

- Que no es limitativa.

Es independiente de la conciencia y voluntad humana; configura derechos


inherentes de la persona;
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- Es irrenunciable.

CLASIFICACION DEL A CAPACIDAD DE GOCE.

a. Absoluta o total.

b. Relativa o parcial.

c.
Menores trabajadores.
Menores que contraen matrimonio. (capacidad relativa de ejercicio o de obrar
(hacer).

4.1.2.2) Capacidad de ejercicio: (Principio de actuaciòn). Es la aptitud para


ejercitar derechos. Esta capacidad se condiciona a la existencia en el hombre de las
facultades de conciencia y voluntad, por eso no se puede otorgar por igual a todos
los hombres.

-Caracteristicas:

a. Es limitativa.
b. No es igual en los hombres,
c. puede faltar o eliminarse;
d. Su ejercicio depende de la voluntad de la persona;
e. configura ejercicio de derechos por si mismo.

4.1.3)Causas modificativas de la capacidad:

-Naturales: sexo,edad,enfermedad.
-Jurìdicas: Nacionalidad,profesiòn,domicilio,parentesco,estado civil.

4.2)INCAPACIDAD:

4.2.1)Definiciòn:
El ordenamiento jurídico puede privar de la capacidad de obrar o limitarla; en
el primer caso hablamos de incapacidad y en el segundo de limitación de la
capacidad. Es la carencia de la aptitud legal para ejercer derechos y contraer

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obligaciones. Cuando exista causa que restrinja o modifique la capacidad de obrar,
existe incapacidad.

4.2.2)Clasificaciòn:

-Natural: Impotencia para regir la propia persona en los negocios jurìdicos, por
causa del escaso desarrollo mental, perturbaciòn del discernimiento o en virtud de
determinadas enfermedades.

-Legal: Pèrdida total o parcial del ejercicio de los derechos civiles por declaraciòn
de demencia o prodigalidad o por interdicciòn civil.
-De hecho: Imposibilidad o prohibiciòn de ejercitar los derechos que se tienen.
Equivale a la incapacidad de ejercicio.

-De derecho: Ineptitud legal para el goce de uno o màs derechos, pero que no
puede extenderse a la totalidad de los mismos por haber desaparecido la muerte
civil de las legislaciones.

-Absoluta: Configura la ineptitud total para los actos jurìdicos.


-Relativa: La que se limita a determinados actos, por dejar en libertad para realizar
los restantes negocios jurìdicos. La que se puede subsanar con la asistencia,
autorizaciòn o concurso de un representante legal.

4.2.3)Declaraciòn judicial del estado de interdicciòn:

Es la declaratoria hecha por Juez competente sobre la incapacidad absoluta


de una persona mayor de edad, motivada por enfermedad mental, abuso de
bebidas alcoholicas o estupefacientes, Sordomudez congènita y grave, ceguera
congènita o adquirida durante la infancia, que limita la voluntad de obrar o de
ejercicio para realizar actos de la vida civil o privada. Art. 9 al 14 del C.C.

4.2.4)Regulaciòn legal: Artìculos: 9 al 14 del C.C.; Artìculos: 406 al 410 del


C.P.C.Y.M.

5)ESTADO CIVIL:
5.1)Definiciòn:

Situaciòn en que se encuentra el hombre, dentro de la sociedad, en relaciòn


con los diferentes derechos o facultades y obligaciones o deberes que le atañen.
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5.2)Caracterìsticas:

-Es oponible "Erga homnes".


-Es indivisible.
-Es inalienable.
-Es imprescriptible.
-Es irrenunciable.
5.3)Medios de comprobaciòn:
El Estado Civil se comprueba con las certificaciones de las actas del Registro
civil, en el cual esta registrado el Estado Civil y todas sus modificaciones. Art. 371
del C.C.
5.4)Posesiòn Notoria de Estado:
Conjunto de hechos probatorios de que una persona tiene efectivamente la
filiaciòn legìtima que aparenta tener y se da cuando la persona no ha sido
reconocida legitimamente y plenamente en su filiaciòn por sus legitimos
progenitores. Y se da fundamentalmente cuando el presunto hijo ha sido tratado
como tal por sus padres o los familiares de èstos. Art. 223.
5.5)Acciones del Estado Civil:
Tienen por objeto establecer o modificar el estado civil de una persona y se
dan en cuestiones relativas al nacimiento, reconocimiento, tutela, adopciòn,
divorcio, ausencia. Atacan el contenido de las constancias del registro civil para que
se anulen o rectifiquen.
En la moderna tècnica jurìdica, el estado civil se determina por las siguientes
circunstancias:
-Nacimiento.
-Nacionalidad.
-Sexo.
-Familia.
-Edad.
-Ausencia.
-Matrimonio.
-Capacidad.

6)IDENTIFICACIÒN DE LAS PERSONAS:


6.1)El nombre:
Palabra o vocablo que se apropia o se da a una persona o cosa, a fin de
diferenciarla y distinguirla de las demàs, sea de modo individual o al menos
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colectivo.
6.2)Origen y definiciòn:
A tenido su origen en la necesidad de individualizar a las personas en las
relaciones familiares y sociales.
6.3)Sobrenombre y pseudònimo:
El pseudònimo es una autodenominaciòn distinta del nombre verdadero, del
nombre legal, es un nombre especial creado y popularizado por impulso propio. El
uso del pseudonimo no èsta prohibido.
El sobrenombre, alias o apodo. se caracteriza, a diferencia del pseudònimo,
en que por regla general es impuesto a determinada persona por otras u otras.
6.4)Escuelas que explican la naturaleza jurìdica del nombre:
-Como un derecho de propiedad: Se le considera como un derecho de propiedad
exclusivo e inviolable, en virtud de que el nombre pertenece a la persona a quien
se le ha asignado o por la ley le corresponde. Màs debe observarse como
caracteristicas del mismo, el nombre es inalienable, imprescriptible, inembargable,
y no puede ser objeto de ninguna transacciòn, esos caracteres irrefutables del
nombre lo alejan de toda idea de propiedad en su sentido jurìdico.
-Como un atributo de la persona: La persona no es un concepto creado por el
derecho, sino preexistente a èste, que no hace màs que admitirlo, y reconocer sus
cualidades caraterìsticas, entre ellas el nombre.
-Es una instituciòn de policia Civil: El nombre es una designaciòn oficial que
configura una medida que se toma tanto en interès de la persona como en interès
de la sociedad a que pertenece. La ley lo establece, màs que en interès de la
persona, en interès general, y es para ella una instituciòn de policìa, la forma
obligatoria de la designaciòn de las personas.
-Es un derecho de familia: Esta opiniòn adhiere el nombre a la familia que lo usa,
no importando, o, dicho en otra forma, sin tener relevancia la repeticiòn del mismo
en otra u otras familias, porque la filiaciòn es determinante para su uso exclusivo,
por lo cual viene a ser "El signo interior distintivo del elemento del estado de las
personas que resulta de la filiaciòn.
6.5) Caracterìticas:
-Es Oponible "Erga omnes": Es exclusivo de la persona que lo usa, para
identificarse.
-Es inestimable: O sea no puede valorarse pecuniariamente.
-Expresa una relaciòn familiar.
-Es obligatorio:
-Es inmutable: En cuanto a su objeto, o sea la identificaciòn e individualizaciòn de
una persona.
-Es imprescriptible:
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-Es intransmisible:
-Es irrenunciable:

6.6)Cambio de nombre e identificaciòn de persona:


En la pràctica, es corriente que una persona use un nombre propio distinto
del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, u omita
alguno de los apellidos que le corresponden, Por lo anterior la Ley crea un
procedimiento cuyo objetivo es de que la persona que se encuentre en cualquiera
de los casos anteriormente mencionados pueda establecer su identificaciòn. Art. 5
del C.C.
La Ley le reconoce a las personas la facultad de cambiar sus nombres, art.
6o.
Nuestro ordenamiento legal preceptua dos procedimientos para la tramitaciòn
de los procesos antes mencionados: uno judicial que esta contemplado en los
artìculos 438 al 442 del C.P.C.Y.M., Y otro de naturaleza Notarial que esta
contemplado en los artìculos 18 al 20 de la Ley Reguladora de la Tramitaciòn
Notarial de la Jurisdicciòn Voluntaria.
6.7)Regulaciòn legal: Artìculos 5 y 6 del C.C.; 438 al 442 del C.P.C.Y.M.; y 18 al 20
de la Ley Reguladora de la Tramitaciòn Notarial de la Jurisdicciòn Voluntaria.

7)EL DOMICILIO:
7.1)Definiciòn:
Representa la sede jurìdica de la persona, o sea el lugar en que se han de
ejercitar ciertos derechos y cumplir ciertas obligaciones. Se constituye como el
lugar o cìrculo territorial donde se ejercitan los derechos y se cumplen las
obligaciones, y que constituye la sede jurìdica y legal de la persona.

7.2)Elementos:

Existen basicamente tres elementos:

- Intencion.
-De caràcter espacial: o sea la residencia de una persona en un lugar determinado.

-De caràcter temporal: Que consiste en la habitualidad de ese residir.


-De caràcter intencional: Intenciòn de permanecer, que se descubre generalmente
a travès del anterior.

7.3) Clases de domicilio:


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-Voluntario o real: Se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con
ànimo de permanecer en èl. Art. 32 y 33 del C.C.

-Legal o necesario o derivado: Es el lugar en donde la ley le fija su residencia para


el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de
hecho no estè allì presente, art. 36 del C.C.

-Especial o de elecciòn: Domicilio que se escoge para la ejecuciòn de un acto o de


una convenciòn. Es el que las personas, en sus contratos, puedem designar para el
cumplimiento de las obligaciones que èstos originen.

7.4)Diferencia entre domicilio, residencia y vecindad.


El còdigo civil distingue expresamente la vecindad del domicilio disponiendo
que la vecindad es la circunscripciòn municipal en que una persona reside y se rige
por las mismas leyes que el domicilio. En cuando al domicilio la ley no tiene tanta
claridad por referirse ùnicamente a un lugar, a la residencia en un lugar. Sin
fundamento expreso en alguna disposiciòn legal, se ha considerado que el domicilio
se tiene dentro de la circunscripciòn departamental. En cuanto a la residencia, se
debe de entender como el lugar donde se reside, o sea la casa de habitaciòn en
donde se mora.
7.5)Regulaciòn legal: Art. 32 al 41 del Còdigo Civil.

8)AUSENCIA:

8.1)Definiciòn:

Es la situaciòn de quien se encuentra fuera del lugar de su domicilio, sin que


se sepa su paradero, sin constar ademàs si vive o ha muerto, y sin haber dejado
representante. Es el que desapareciò, ignoràndose su paradero y dudàndose de su
existencia, la ausencia pues exige la incertidumbre absoluta sobre la existencia de
la persona.

8.2) Clasificaciòn:

El concepto de ausencia tiene dos modalidades: Ausencia propiamente dicha


(ausencia simple) y desapariciòn con ignorancia del paradero (ausencia calificada).
Art: 42 del C.C.

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La ausencia determina dos situaciones: una apremiante de ìndole administrativa
para velar por los bienes del ausente y atender con los mismos a las personas que
de èl dependieran. La otra se refiere a la transmisiòn definitiva de los bienes del
ausente a sus herederos legìtimos o testamentarios.

8.3) Declaración de la ausencia para la representación en juicio: Art. 43 al 46 del


C.C.

8.4) Declaraciòn de la ausencia para la guarda y administraciòn de bienes del


ausente: Art. 47 al 54 del C.C.

8.5) Regulaciòn legal: Art. 42 al 77 del C.C.

9)PERSONAS JURÌDICAS, COLECTIVAS O MORALES:

9.1)Definiciòn:
El origen de tales entes se encuentra, en la realidad, en un hecho
sociològico: el hombre a mostrado, desde muy antiguo, una tendencia a agruparse,
a asociarse para alcanzar objetivos comunes, ya polìticos, ya de lucro, ya de simple
conveniencia. Puede definirse como "Aquellas entidades formadas para la
realizaciòn de los fines colectivos y permanentes de los hombres, a las que el
derecho objetivo reconoce capacidad para derechos y obligaciones".

9.2)Clasificaciòn:

-necesarias: Cuando se constituyen en elementos necesarios e indispensables para


la realizaciòn de los fines del hombre.

-Voluntarias: Las que el hombre crea como complemento necesario de sus


deficiencias, (Sanchez Roman).

-Por su estructura: En corporativas: Son colectividades asociadas para obtener un


fin propio con medios propios, e institucionales: son establecimientos ordenados
por una voluntad superior, tienen una finalidad y un patrimonio.

-Por su funciòn: de derecho privado: cuando son creadas por los particulares, de
derecho pùblico: Cuando son originadas por el Estado, (Espin Canovas).

-Nuestra ley los clasifica asì:


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De derecho pùblico:
Instituciones pùblicas: Estado, municipalidades, USAC, etc.
Entidades de interès pùblico: Fundaciones, establecimientos de asistencia social,
etc.

De derecho privado:
De interès privado: Asociaciones con fines de lucro (Sociedades y consorcios
mercantiles) y asociaciones sin fines de lucro, (asociaciones). Art. 15 del C.C.

9.3)Creaciòn, nombre, capacidad, domicilio, duraciòn y extinciòn:

9.3.1)Creaciòn de las personas jurìdicas:

El acto de creaciòn de toda persona jurìdica està necesariamente precedido


de un proceso de voliciòn, de uno o varios òrganos estatales si se trata de la
formaciòn de un ente de derecho pùblico, o de una o varias personas individuales si
se trata de la formaciòn de un ente de derecho privado (fundaciòn, asociaciones,
corporaciones, sociedades). Posteriormente se procede a la elaboraciòn de un
proyecto de ley, de un acta constitutiva, de un proyecto de estatutos o de Escritura
Pùblica, segùn la naturaleza de la misma. La naturaleza del acto constitutivo es la
de un acto o negocio jurìdico que exige capacidad de obrar y consentimiento vàlido
de los asociados. La doctrina moderna ve en èl, màs bien, un acto colectivo, es
decir un acuerdo de varias declaraciones de voluntad paralelas, dirigidas al mismo
fin. El estatuto de la asociaciòn es la ley fundamental u òrganica que regula su
estructura interna y modo de funcionamiento, el cual va unido a veces al acto
constitutivo como parte integrante suya.
Hay que hacer relaciòn tambièn al hecho de que junto al acto de fundaciòn
tambièn debe llevarse a cabo el acto de dotaciòn, por el que el fundador asigna un
patrimonio al ente que se erige.

El còdigo Civil, salvo si se trata de fundaciones, no determina expresamente


el proceso de formaciòn de las distintas clases de personas jurìdicas, por ello es
necesario acudir a lo dispuesto en la constituciòn, còdigo de comercio, còdigo de
notariado y còdigo municipal.

9.3.2)Personalidad y capacidad de las personas jurìdicas:

Se debe de aceptar de que se inicia la personalidad de las mismas desde el


momento en que se ha formalizado el acto de su creaciòn. En cuanto a la
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capacidad de las personas jurìdicas, se inicia, o, dicho en otra forma, la adquieren
plenamente despùes de haberse cumplido con los requisitos de su inscripciòn en el
registro correspondiente, o desde el dìa en que comienza la vigencia de la ley de su
creaciòn si se trata de un ente de derecho pùblico, (salvo el caso del estado y de
las iglesias de todos los cultos). La capacidad de las personas jurìdicas es
consecuencia del reconocimiento de su existencia por el estado. El sistema seguido
por nuestra legislaciòn para reconocer una persona jurìdica es el del
reconocimiento por el cumplimiento de determinados requisitos legales atestiguado
por un acto de la autoridad, que generalmente es la inscripciòn en un registro.
En cuanto a la capacidad de ejercicio o de hecho, queda por ley limitada al
ejercicio de todos los derechos y a la contracciòn de las obligaciones que sean
necesarias para realizar sus fines.

9.3.3)Responsabilidad de las personas jurìdicas: Art. 24 y 1664 del C.C.

9.3.4)Extinciòn de las personas jurìdicas:

La extinciòn de la persona jurìdica puede tener lugar de un modo instantàneo


o con duraciòn sucesiva. La primera se configura cuando se da una sucesiòn a
tìtulo universal en otra entidad que se crea o es ya existente, pero en la mayor
parte de los casos no existe esa sucesiòn, sino a tìtulo particular, por lo que se
requiere una fase llamada de liquidaciòn, durante la cual se prepara la situaciòn del
patrimonio del ente, bien para su reparto entre los interesados o para un ulterior
destino. En cualquiera de los dos modos de extinciòn de la persona jurìdica,
siempre hay una sucesiòn en su patrimonio, en las personas jurìdicas la sucesiòn
se basa en el destino del patrimonio a su propio fin, por esto se ha llamado a la
sucesiòn de estas personas sucesiòn teleológica.

El còdigo civil en su art. 15 se refiere solamente a las asociaciones,


disponiendo que podràn disolverse por la voluntad de la mayorìa de sus miembros
y por las causas que determinen sus estatutos. (Art. 25, 26 y 31 del C.C.).
En cuanto a las fundaciones: Art. 21 del C.C.

En cuanto a las sociedades, consorcios y cualquier ente con fin lucrativo,


debemos concluir que las causas que produzcan su extinciòn o disoluciòn no
aparecen reguladas en dicha ley, por lo cual debe estarse a lo dispuesto en el
còdigo de comercio y generalmente en documento en donde consta el acto
constitutivo, o en leyes especiales.

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La extinciòn voluntaria u obligada de las personas jurìdicas se consuma hasta
que hubiese quedado exenta totalmente de sus responsabilidades pendientes, por
lo cual la fase de liquidaciòn tiene importancia relevante, pues en la misma se
procura solventar los casos pendientes. art. 27 del C.C.
9.3.5)Domicilio de la persona jurìdica: Art. 38 y 39 del C.C.
9.4)Regulaciòn legal: Arts. 15 al 31 del C.C.

10)DE LA FAMILIA:
10.1)Definiciòn de familia:
Es aquella instituciòn que asentada sobre el matrimonio, enlaza, en una
unidad total, a los cònyuges y sus descendientes para que, presidida por los lazos
de la autoridad y sublimada por el amor y respeto, se dè satisfacciòn a la
conservaciòn, propagaciòn y desarrollo de la especie humana en todas las esferas
de la vida.

10.2)Derecho de familia:

La parte del Derecho Civil que se ocupa de las relaciones jurìdicas entre
personas unidas por vinculos de parentesco. Generalmente su contenido lo
integran el matrimonio, la filiaciòn, la patria potestad, la tutela, la adopciòn, los
alimentos, como instituciones fundamentales.

10.3)Su ubicaciòn en la sistematica jurìdica, Tesis de Antonio Cicu:

Tradicionalmente ha sido considerado el Derecho de Familia como una parte


del derecho civil, o sea como una parte del derecho privado. pero en los ùltimos
tiempos, la doctrina ha venido cuestionando dicha concepciòn. ANTONIO CICU, fue
uno de los màs fecundos disidentes de la doctrina tradicional, llegando a afirmar
que el derecho de familia debia ser estudiado y expuesto sistemàticamente fuera
de ese campo del derecho. Pero a la vez es reacio a admitir que el derecho de
familia deba incluirse en el derecho pùblico ya que la familia no es un ente pùblico,
porque los intereses que debe cuidar no son, como en los entes pùblicos intereses
de la generalidad. Por tanto al derecho de familia se le deberìa de asignar un lugar
independiente en la distinciòn entre derecho pùblico y derecho privado, es decir
hacer una clasificaciòn tripartita que respondiera a las caracterìsticas particulares
que socialmente asume el agregado familiar frente al agregado pùblico.
En la actualidad se estima que la normas relativas al derecho de familia han de
mantenerse dentro del campo del derecho privado, porque si bien es cierto que la
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ingerencia estatal en asuntos concernientes al àmbito de la familia se presenta
ahora con mayor intensidad, èsto no significa necesariamente que las normas
fundamentales relativas a la familia tengan caràcter pùblico. Si debe reconocerse
que las disposiciones legales sobre la familia tienen un cariz especial.

11)El MATRIMONIO:
11.1)Definiciòn.
Es la uniòn legal de un hombre y una mujer para la plena y perpetua
comunidad de existencia. Acto solemne por medio del cual el hombre y la mujer
constituyen entre sì una uniòn legal para la plena y perpetua comunidad de
existencia.

11.2)Naturaleza jurìdica del matrimonio:

11.2.1)Acto:

El matrimonio es un acto jurìdico debido a que se constituye no sòlo por el


consentimiento de los consortes, sino tambièn por la intervenciòn que tienen los
funcionarios que deben autorizar el propio acto.

11.2.2)Contrato:

Se le critica ha esta doctrina de que no se da en el matrimonio las


características fundamentales de los contratos, por otro lado no basta el acuerdo de
voluntades para perfeccionar el matrimonio como contrato, pues el contenido de la
relación matrimonial está substraído a la libre voluntad de los contrayentes.

11.2.3) Institution:
Constituye una verdadera institución por cuanto que los diferentes preceptos
que regulan tanto el acto de su celebración, al establecer elementos esenciales y
de validez, como los que fijan los derechos y obligaciones de los consortes,
persiguen la misma finalidad al crear un estado permanente de vida que serà la
fuente de una gran variedad de relaciones jurìdicas.

Debe establecerse que la instituciòn del matrimonio no constituye una


persona jurìdica del tipo institucional, se emplea la palabra en el sentido de una
situaciòn o estado regida por un conjunto especial de reglas impuestas por el
estado.

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11.3)Clasificaciòn del matrimonio:

-Religioso: Sòlo admite el matrimonio celebrado ante la autoridad eclesiàstica, o


por lo menos sòlo al mismo reconoce efectos.

-Civil: Establece la obligatoriedad del matrimonio civil.

-Mixto: Surgido como resultado de la existencia y reconocimiento de los


matrimonios religiosos y civil, a manera de que, en casos determinados, uno u otro
surtan plenos efectos.

11.4)Requisitos legales para su celebraciòn:


-Requisitos esenciales: manifestaciòn de voluntad de los contrayentes y del
funcionario competente.
-Requisitos de validez: capacidad, ausencia de vicios del consentimiento,
observancia de las formalidades legales, licitud en el objeto del acto. Art. 81,82 y
83; 88 y 89; 92 al 107 del C.C.
11.5)Deberes y derechos que nacen del matrimonio:

Basicamente se clasifican en derechos y obligaciones comunes a ambos


cònyuges y en derechos y obligaciones especiales de cada uno de ellos.
-Derechos y obligaciones de los conyuges: Art. 78 del C.C.
-Derechos y obligaciones del esposo: Art. 109 y 110 del C.C.
-Derechos y obligaciones de la esposa: Art. 108, 110, 111,112,113.

12)IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO:

12.1)Insubsistencia del matrimonio: Art. 88 del C.C.


12.2)Prohibiciòn para contraer matrimonio: Art. 89 y 90 del C.C.
12.3)Anulabilidad del matrimonio: Art. 145 del C.C.
12.4)Diferencias:
En el primer caso, el matrimonio celebrado serìa nulo ipso jure en virtud del
impedimento absoluto que tendrian las personas que se encontraran en los casos
señalados en la ley.
En el segundo caso, el matrimonio celebrado serìa valido, pero tanto el
funcionario como las personas culpables de la infracciòn seràn responsables de
conformidad con la ley.

En el tercer caso, el matrimonio celebrado serìa valido, pero podrìa iniciarse


17
una acciòn judicial con el objeto de anular dicho matrimonio, o sea pues es un
matrimonio que adolece de nulidad relativa.
12.5)Regulaciòn legal: Art. 88,89,90,145 del C.C.

13)REGÌMENES ECONÒMICOS DEL MATRIMONIO:

13.1)Definición:

Conjunto de règimenes determinados que van a precisar el àmbito


econòmico de la uniòn conyugal, a manera de que los bienes y obligaciones
presentes y futuros del varòn y de la mujer sean regidos por principios que en un
momento dado permitan conocer la situaciòn de unos y otros, tanto en relaciòn con
los propios esposos como respecto a terceras personas.
13.2)Regìmenes que adopta nuestra legislaciòn:
13.2.1)Comunidad absoluta de bienes: Art. 122 del C.C.
13.2.2)Separaciòn absoluta de bienes: Art. 123 del C.C.
13.2.3)Comunidad de gananciales: Art. 124 del C.C.
13.3)Capitulaciones matrimoniales y esponsales:
Convenciòn celebrada en atenciòn a determinado matrimonio, por celebrar o
ya celebrado, con el fin principal de fijar el règimen a que deben sujetarse los
bienes del mismo.
Conforme al còdigo civil, las capitulaciones matrimoniales son los pactos que
otorgan los contrayentes para establecer y regular el règimen econòmico del
matrimonio, art. 116 al 121 del C.C.
Esponsales es la promesa de casarse que se hacen el varòn y la hembra con
recìproca aceptaciòn, recìproca promesa de futuro matrimonio. Art. 80 del C.C.
13.3.1)Regulaciòn legal: Art. 80, 116 al 121 del C.C.

14)MODIFICACIÒN Y DISOLUCIÒN DEL MATRIMONIO:


14.1)Separaciòn, definiciòn: Art. 153, 154 del C.C.
Es el estado de dos esposos que han sido dispensados por los tribunales de la
obligaciòn de vivir juntos.
14.1.1)Clases de separaciòn:
-De hecho: Se tipifica cuando uno de los conyuges abandona el hogar, por su
voluntad o de comùn acuerdo con el otro, a efecto de que cese la vida en comùn,
sin mediar en todo caso previa resoluciòn judicial.
-Legal: Aquella que es declarada judicialmente y es modicativa del matrimonio,
pero deja subsistente el vìnculo matrimonial, la instituciòn en sì.
14.2)Divorcio, definiciòn: Art. 153, 154 del C.C.
18
Se refiere al acto en virtud del cual los conyuges le ponen fin a la convivencia
y al nexo matrimonial.
14.3)Diferencias:
El divorcio es la disoluciòn en vida de los esposos, de un matrimonio vàlido.
La separaciòn de cuerpos es el estado de dos esposos que han sido dispensados
por los tribunales de la obligaciones de vivir juntos; difiere del divorcio solamente
en que los lazos del matrimonio se debilitan sin romperse, y suprimiendo la
obligaciòn relativa a la vida en comùn. El divorcio y la separaciòn de cuerpos no
pueden obtenerse màs que por una sentencia judicial y por las causas
determinadas por la ley.
14.4)Clasificaciòn del divorcio: Art. 154 del C.C.
Existen dos tipos de divorcio o separaciòn:
-Por mutuo acuerdo de los conyuges: Solo podrà otorgarse cuando hayan
transcurrido màs de un año de la celebraciòn del matrimonio.

-Por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada: La disoluciòn del


vìnculo matrimonial no queda al acuerdo de los cònyuges; es necesario que uno de
èstos invoque alguna o algunas de las causas que la ley ha fijado previamente
como ùnicas razones para demandar la disoluciòn del matrimonio.
14.5)Causas: Art. 155 del C.C.
14.6)Efectos comunes y propios de la separaciòn y divorcio:
Art. 159 al 172 del C.C.
14.7)Regulaciòn legal: Art. 153 al 172 del C.C.

15)UNIÒN DE HECHO:
15.1)Definiciòn:
Consiste en la legalizaciòn de la uniòn de un hombre y una mujer solteros
que hayan convivido por màs de tres años, como marido y mujer, y hayan
procreado, educado, alimentado a los hijos, trabajado, adquirido algunos bienes,
prestandose auxilio recìproco, por lo que es de justicia que se establezcan los
derechos de ambos y sus mutuas obligaciones, tal como si fueren casados.
15.2)Declaraciòn de la uniòn de hecho:
Existen dos formas de declaràr la uniòn de hecho:
-Declaraciòn extrajudicial o voluntaria de la uniòn de hecho: Art. 173 al 175 del
C.C.
-Declaraciòn judicial o forzosa de la uniòn de hecho: Art. 178 y 179 del C.C.
15.3)Cese de la uniòn de hecho:
-Por mutuo acuerdo: Art. 183, 185 del C.C.
-Por resoluciòn judicial: Art. 183, 185 del C.C.
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15.4)Regulaciòn legal: Art. 173 al 189 del C.C.

16)PATRIMONIO FAMILIAR:
16.1)Definiciòn:
Règimen jurìdico especial que impide la enajenaciòn o gravamen de aquellos
bienes que se han considerado indispensables para la subsistencia misma del
grupo, constituyendose asì un pequeño patrimonio familiar. Es la afectaciòn que
una o màs personas hacen de determinados bienes, en la forma y cuantìa previstas
por la ley, con el objeto de asegurar un mìnimo de garantìa para la subsistencia de
la familia.
16.2)Requisitos legales para su constituciòn: Art. 353 al 368 del C.C.
16.3)Caracteristicas del patrimonio familiar:
-Indivisible.
-inalienable.
-inembargable.
-no grabable (excepto la servidumbre). Art. 356 del C.C.
16.4)Clases de patrimonio familiar.
-Voluntario: Art. 354 del C.C.
-Forzoso o judicial: Art. 360 del C.C.
-Legal: Art. 361 del C.C. (Ver art. 20 y 21 de la Ley de Parcelamientos Urbanos).
16.5)Terminaciòn del patrimonio familiar: Art. 363 del C.C.
El patrimonio familiar puede ser constituido a plazo fijo o a plazo indefinido.
Cuando sea a plazo fijo, debe comprender el plazo indispensable para que el menor
de los miembros actuales de la familia alcance la mayorìa de edad; pero en ningun
caso podrà constituirse por un tèrmino menor de diez años Art. 364 del C.C.
En cuanto al maximo del plazo indefinido, hay que tener en cuenta lo
dispuesto en el art. 363: el patrimonio familiar termina cuando todos los
beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos. Se puede afirmar que el
plazo màximo de la instituciòn queda comprendido entre el mìnimo de diez años
(cesen o no, todos los beneficiarios, de tener derecho a alimentos) y el lapzo (si el
plazo es indefinido) que transcurra hasta que èl o los beneficiarios cesen de tener
derecho a percibir alimentos.
La muerte del beneficiario o del ùltimo de los beneficiarios, debe entenderse
como una causa implìcita de extinciòn del patrimonio familiar.
16.6)Regulaciòn legal: Art. 352 al 368 del C.C.

17)PATERNIDAD, MATERNIDAD Y FILIACIÒN:

17.1)Definiciòn:
20
Subordinaciòn o dependencia que personas y cosas guardan con relaciòn a
otras superiores o principales. "Lazo de descendencia que existe entre dos
personas una de las cuales es el padre o la madre de la otra". "La calidad que el
hijo tiene con respecto a su padre o madre, por la circunstancias de su concepciòn
y nacimiento, en relaciòn con el estado civil de los progenitores". La relaciòn de
filiaciòn toma tambièn los nombres de paternidad y de maternidad segùn que se
considera en relaciòn con el padre o con la madre.

17.2)Clasificaciòn:

-Legìtima o matrimonial: La del hijo concebido durante el matrimonio, aunque èste


sea declarado insubsistente, nulo o anulable, Art. 199 del C.C.

-Legitimada o cuasimatrimonial: La del hijo nacido dentro de la uniòn de hecho


debidamente declarada y registrada, Art. 182 del C.C.

-Ilegìtima o extramatrimonial: La del hijo procreado fuera de matrimonio o de


uniòn de hecho no declarada y registrada, Art. 209 y 182 del C.C.
-Adoptiva: La del hijo que es tomado como hijo propio por la persona que la
adopta, Art. 228 del C.C.

17.3)Impugnaciòn de la paternidad:

Nuestra legislaciòn civil reconoce el derecho del marido de refutar la


paternidad, que sòlo puede basarse en la prueba de haber sido fìsicamente
imposible al marido tener acceso con su cònyuge en los primeros ciento veinte dìas
de los trescientos que precedieron al nacimiento, por ausencia, enfermedad,
impotencia o cualquiera otra circunstancia, Art. 200, 201, 202, 203, 204 del C.C.
17.4)Investigaciòn de la paternidad y maternidad:

En el segundo caso la prueba definitiva en que deberìa de fundamentarse la


acciòn serìa en la prueba del alumbramiento Art. 210 del C.C., la cual
evidentemente es fàcil de recabar. En el primer caso tendriamos que atenernos a lo
que establece el Còdigo Civil en sus artìculos: 182, para la filiaciòn
cuasimatrimonial; 199, 200, para la filiaciòn matrimonial; y 209, 210, para la
filiaciòn extramatrimonial.

17.5)Regulaciòn legal: Art. 173 al 251 del C.C.


21
18)TÈCNICAS MODERNAS BIOLÒGICAS DE PROCREACIÒN O INSEMINACIÒN
ARTIFICIAL:
18.1)Definiciòn:
Es la tècnica de fertilizaciòn asistida, por la cual se deposita por un medio
distinto al normal (relaciòn sexual), el semen en la vagina para lograr la
fecundaciòn en la mujer, debiendose tener claro que lo que es artificial es la
inseminaciòn, la fecundaciòn en cambio es completamente natural.
18.2)Fertilizaciòn IN VITRO:
Es aquella inseminaciòn artificial en que el espermatozoide y el òvulo se unen
fuera del cuerpo humano (en tubo de ensayo), y una vez que el òvulo estè
fecundado por dicho esperma puede luego implantarse en el ùtero de una mujer y
ser llevado a tèrmino.
18.3) FECUNDACION INTRAUTERINA:

Es aquella inseminaciòn artificial por la cual el mèdico mediante un


instrumento especial, introduce en la vagina de la mujer el esperma del esposo o
de un donante, para fecundar el òvulo dentro del ùtero, sin extraer dicho òvulo,
para lograr un embarazo. 18.4)Madres sustitutas:

Son todas aquellas mujeres que alquilan su ùtero a otra mujer que por
razones fisiologicas no son capazes de gestar. Se acude al vientre de la madre
sustituta para que esta lleve a feliz tèrmino el embarazo.

18.5) Efectos legales en el derecho de familia guatemalteco:


VER DOCUMENTO CORRESPONDIENTE.
18.6)Legislaciòn comparada:
VER DOCUMENTO CORRESPONDIENTE.

19)LA PATRIA POTESTAD:

19.1)Definiciòn:
Conjunto de derechos y deberes que al padre y, en su caso a la madre
corresponden en cuanto a las personas y bienes de sus hijos menores de edad. Es
una funciòn concedida por la ley al padre y a la madre para el debido cuidado y
orientaciòn de los hijos y para la correcta administraciòn de los bienes de èstos.

19.2)Contenido de la patria potestad:

22
Se refiere al conjunto de derechos y obligaciones que nacen producto de la
patria potestad. Podemos mencionar como obligaciones de los padres, las cuales a
su vez generan los derechos de los hijos: Art. 253, 254, 255, 257, 258, 264, 265,
267, 272, del C.C.
Podemos mencionar como obligaciones de los hijos, las cuales a su vez generàn los
derechos de los padres: art. 260, 259, 263 del C.C. 19.3)Suspensiòn, pèrdida,
terminaciòn y rehabilitaciòn:

-Suspensiòn de la patria potestad: Art. 273 del C.C.

-Perdida de la patria potestad: Art. 274 del C.C.

-Terminaciòn de la patria potestad: Cuando los hijos que habian estado sometidos
a la patria potestad llegan a la mayoria de edad. Art. 252 del C.C.

-Restablecimiento de la patria potestad: Art. 277 del C.C.

19.4)Regulaciòn legal: Art. 252 al 277 del C.C.

20)EL PARENTESCO:
20.1)Definiciòn:
Implica un estado jurìdico por cuanto que es una situaciòn permanente que
se establece entre dos o màs personas por virtud de la consanguinidad, del
matrimonio o de la adopciòn, para originar de manera constante un conjunto de
consecuencias de derecho.

20.2)Clasificaciòn:

-Consanguìneo: Es el parentesco que existe entre personas unidas por los vìnculos
de la sangre, o sea entre las personas que descienden una de otra, o que sin
descender una de otra proceden de una misma raìz o tronco, los que descienden
unos de otros son los ascendientes y descendientes y los que descienden de una
misma raìz son los parientes colaterales. Art. 191 del C.C.
-De Afinidad: Este es el parentesco resultante del matrimonio, que la ley reconoce
entre el varòn y los parientes de la mujer y viceversa, Art. 192 del C.C.
-Civil: Se le denomina tambièn parentesco por adopciòn, debido a que nace en
razòn de la misma, Art. 229 del C.C.
20.3)Sistemas para computarlo, linea y grado: Art. 193 al 198 del C.C.
20.4)Regulaciòn legal: Arts. 190 al 198 del C.C.
23
21)LA ADOPCIÒN:
21.1)Definiciòn:

Es un acto solemne sometido a la aprobaciòn de la justicia que crea entre 2


personas relaciones analogas a las que resultarìan de la filiaciòn. Acto jurìdico que
crea entre adoptante y adoptado un vinculo de parentesco civil que quiere imitar a
la filiaciòn natural en sus efectos jurìdicos. No es el interès de la continuaciòn de un
grupo familiar, ni el empeño de que no se extinga un apellido aristocràtico lo que
motiva la nueva aceptaciòn de la adopciòn, sino un interès social de asistencia a los
niños huèrfanos o cuyos padres carecen de medios econòmicos para procurarles
subsistencia y educaciòn, que al mismo tiempo refleja su beneficio en los
matrimonios que no tienen hijos.

21.2)Clases:

-Simple o debil: Tiene efectos limitados.


-Plena o fuerte: Crea fuertes vinculos entre adoptante y adoptado.

21.3)Requisitos legales para su constituciòn:


Art. 239, 240, 241, 242, 243, 244 del C.C.
21.3)Cesaciòn: Art. 246 del C.C.

-Mutuo consentimiento entre adoptante y adoptado.


-Por revocaciòn.
21.4)Revocaciòn: Art. 247, 248 y 249 del C.C.
21.5)Regulaciòn legal: Art. 228 al 251 del C.C.

22)TUTELA:

22.1)Definiciòn:
Poder otorgado por la ley a personas jurìdicamente capaces para la
protecciòn y defensa de menores de edad o incapacitados. 22.2)Clasificaciòn: Art.
296 del C.C.
-Legìtima: Art. 299 del C.C.
-Testamentaria: Es la que se instituye por medio de un testamento. Art. 297 del
C.C.
-Judicial: La tutela judicial procede por nombramiento del Juez competente, cuando
no haya tutor testamentario ni legìtimo, por consiguiente esta tutela es
24
eminentemente supletoria. Art. 300 del C.C.
-Legal: Directores o superiores de los establecimientos de asistencia social, Art.
308 del C.C.
-Especial: Art. 306 del C.C.

22.3)Elementos personales:
Tutor, protutor y tutelado.

22.4)Regulación legal: Art. 293 al 351 del C.C.

23) LOS ALIMENTOS:

23.1)Definiciòn:

"Facultad jurìdica que tiene una persona denominada alimentista para exigir
a otra lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguìneo, del
matrimonio o del divorcio en determinados casos". "Oligaciòn impuesta a una
persona de suministrar a otra persona los socorros necesarios para la vida". Esta
figura puede ser entendida como una obligaciòn, respecto al alimentante o un
derecho, respecto al alimentista.
23.2)Caracterìsticas:

-Es una obligaciòn reciproca: El que es alimentado posteriormente esta obligado a


alimentar al que lo alimento.
-Es personalisima: Porque depende de las necesidades y posibilidades personales
de las partes.
-Es intransferible: El derecho a los alimentos no se transfiere.
-Es inembargable.
-Es imprescriptible: Excepto los vencidos o los no cobrados.
-Es intransigible: No se puede conciliar.
-Es proporcional: A las posibilidades del obligado y a las necesidades del
favorecido.
-Es divisible: Se puede dividir por mes, semana o dia.
-No es compensable ni renunciable: Salvo las pensiones vencidas.
-No se extingue por su cumplimiento: Se extingue hasta que el alimentista llega a
la mayoria de edad.
-Crea un derecho preferente.

Conforme nuestro còdigo civil:


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-La indispensabilidad: Art. 278 del C.C.
-La proporcionalidad: Art. 279,280,284 del C.C.
-La complementariedad: Art. 281 del C.C.
-La reciprocidad: Art. 283 del C.C.
-La irrenunciabilidad, intransmisibilidad, inembargabilidad y no compensabilidad,
salvo el caso de las pensiones alimenticias retrasadas que si son compensables.
Art. 282 del C.C.

23.3)Creaciòn, tèrmino de la obligaciòn alimentaria:


La obligaciòn alimenticia presenta dos aspectos en cuanto a su exigibilidad:
-Exigibilidad en potencia: Surge por el hecho mismo, y aùn antes, del nacimiento
de la persona a cuyo favor la ley ha creado el derecho, y la correlativa obligaciòn
de alimentos, que permanece latente mientras se determina en que medida
necesita de esa prestaciòn y quien esta obligado a cumplirla. Art. 78, 253, 283, del
C.C.
-Exigibilidad efectiva: Que se tipifica al obtenerse dicha determinaciòn. Art. 287 del
C.C.
En cuanto al segundo punto: La obligaciòn alimenticia puede quedar en
suspenso o terminar.
Queda en suspenso la obligaciòn de prestar alimentos:
-Art. 289, inc. 2o. del C.C.
-Art. 289, inc. 4o. "
-Art. 290. "
Se extingue o termina la obligaciòn de prestar alimentos:
-Art. 289, inc. 1o. del C.C.
-Art. 289, inc. 3o. "
-Art. 289, inc. 5o. "
-Art. 290, inc. 1o. "
23.4)Orden de prestaciòn de alimentos: Art. 283 del C.C.
El Còdigo Civil en su artìculo 283 dispone quìenes estàn obligados
recìprocamente a darse alimentos, pero no fija en realidad un orden en cuanto a la
prestaciòn de los mismos, de caràcter general. Debe entonces atenderse a la
proximidad del parentesco: Los conyuges deben prestarse alimentos entre sì, los
padres a los hijos, los abuelos a los nietos, los hijos y los nietos a los padres y a los
abuelos, y los hermanos entre si, todo sin perjuicio de otros ascendientes y
descendientes que tengan derecho a ser alimentados.
23.5)Regulaciòn legal: Art. 278 al 292 del C.C.

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24)REGISTRO CIVI DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS:
24.1)Definiciòn:
El registro civil es un organismo o instituciòn de orden pùblico en donde se
hacen constar los hechos relativos al estado civil de las personas. Es la colecciòn de
actas debidamente autorizadas destinadas a proporcionar una prueba cierta del
estado civil de las personas.

24.2)Principios que lo informan:

Los principios registrales son las lineas directrices del sistema, la serie
sistemàtica de bases fundamentales, y el resultado de la sintetizaciòn o
condensaciòn del ordenamiento jurìdico registral.

-Principio de publicidad: Es funciòn primordial del registro la de revelar la situaciòn


jurìdica de cualquier objeto, persona o derecho que se encuentre sometido a a
registro, y toda persona, sea o no tercero registral o interesado, tiene derecho de
que se le muestren los asientos del registro y de obtener constancias relativas a los
mismos.

-Principio de inscripciòn: Inscripciòn significa todo asiento hecho en el registro


pùblico. Todo derecho nacido extrarregistralmente, al inscribirse, adquieren mayor
firmeza y protecciòn, por la presunciòn de exactitud de que son investidos, por la
fuerza probatoria que el registro les da.

-Principio de especialidad: Tambièn principio de determinaciòn, la publicidad


registral exige determinar con precisiòn el bien objeto de los derechos.

-Principio de consentimiento: Consiste este principio en que para que el registro se


realice, debe basarse la inscripciòn en el consentimiento de la parte perjudicada en
su derecho; es decir, debe basarse en un acuerdo de voluntades entre el
transferente y el adquirente, y como solo puede consentir el que puede disponer,
sòlo puede consentir el verdadero titular.

-Principio de tracto sucesivo: Segùn este principio, todo acto jurìdico serà
registrado en un estricto orden de sucesiòn, conforme los mismo actos sean
presentados para su registro. En virtud de este principio el titular queda protegido
contra todo cambio no consentido por èl.

-Principio de rogaciòn: El registrador no puede registrar de oficio, aunque conozca


27
el acto o hecho que vàlidamente haya de dar origen a un cambio en los asientos
del registro. Se requiere que alguien se lo pida; que alguien haga una solicitud.

-Principio de prioridad: Existe este principio cuando se da la situaciòn de que


existan dos o màs tìtulos contradictorios, ya sea que se trate de dos derechos cuya
coexistencia sea imposible, ya sea que se trate de derechos que aunque pueden
coexistir, exijan un puesto diferente
.
-Principio de legalidad: Este principio impide el ingreso al registro de tìtulos
invàlidos o imperfectos. Conforme a èl se presume que todo lo registrado lo ha sido
legalmente, y el medio de lograrlo es someter los tìtulos a examen, que es lo que
se llama "Calificaciòn Registral".

24.3)Organizaciòn:
El Registro Civil se organiza en los siguientes registros especificos:
1.-Registro de nacimientos:
2.-Registro de defunciones:
3.-Registro de matrimonios:
4.-Registro de reconocimiento de hijos:
5.-Registro de tutelas:
6.-Registro de extranjeros domiciliados y naturalizados:
7.-Registro de adopciones y de uniones de hecho:
8.-Registro de personas jurídicas:

24.4)Regulaciòn legal: Art. 369 al 441 del C.C.

DERECHO CIVIL II:


DEL PATRIMONIO, LOS BIENES, LA PROPIEDAD Y DEMÀS DERECHOS
REALES:
1)DEL PATRIMONIO:

1.1)Definiciòn:
Patrimonio es el conjunto de derechos y de obligaciones pertenecientes a una
persona apreciables en dinero.

28
1.2)Doctrinas:

-Teorìa clasica o del patrimonio personalidad: Afirma que el patrimonio es una


consecuencia de la existencia de la personalidad. Se fundamenta en 4 principios:
&Solamente las personas pueden tener patrimonio:
&Toda persona tiene necesariamente un patrimonio:
&Toda persona no tiene màs que un patrimonio:
&El patrimonio es inseparable de la persona:

-Teorìa moderna o del patrimonio afectaciòn: La coecciòn de los elementos del


patrimonio no se encuentra en la personalidad sino en la afectaciòn de los
elementos que los integran, es decir en el destino comun de estos elementos.

1.3)Elementos del patrimonio:

Los elementos del patrimonio lo constituyen "Los derechos reales y los


derechos personales, de crèdito u obligaciones".
-Derechos reales: Existe un derecho real cuando una cosa se encuentra sometida,
completa o parcialmente, al poder de una persona, en virtud de una relaciòn
inmediata, que se puede oponer a cualquier persona.

-Derechos personales, de crèdito u obligaciones: La obligaciòn es una relaciòn


jurìdica entre dos personas, en virtud de la cual una de ellas, llamada acreedor,
tiene el derecho de exigir cierto hecho de otra, llamada deudor. La obligaciòn liga a
una persona con otra, forma lo que se llama un vìnculo de derecho.

1.4)Indivisibilidad del patrimonio:


Esto se refiere a que el patrimonio nunca es divisible en partes
determinadas, todos los bienes y todas las obligaciones forman una masa ùnica.
Existen excepciones en las que el patrimonio se puede dividir, como es el caso del
beneficio de inventario concedido al heredero y el beneficio de separaciòn de
patrimonio, concedido a los acreedores de una persona difunta.

1.5)Subrogaciòn real del patrimonio:

Consiste en que los bienes adquiridos por herencia se les aplica el mismo
tratamiento que tienen los que ya existen, o sea que los nuevos bienes no tienen
ningun privilegio. Los bienes productos de la herencia se integran al patrimonio del
heredero.
29
2)DE LOS BIENES:

2.1)Definiciòn:
Comprende todo lo que es un elemento de fortuna o de riqueza, susceptible
de apropiaciòn en provecho de un individuo o de una colectividad. La palabra
bienes comprende, pues, ademàs de las cosas materiales cierto nùmero de bienes
incorpòreos que son derechos, como los crèditos, las rentas, los oficios, las
patentes, etc.

2.2)Clasificaciòn:

-Por su tangibilidad:
&Corporeos: Son cosas.
&Incorporeos: Son derechos.

-Por su determinaciòn:
&Especificos: Se refiere a un bien en particular.
&Genericos: Se refiere al genero de un bien.

-Por sus posibilidades de substituciòn:

&Fungibles: Los que se pueden substituir por otros objetos que tienen las mismas
caracterìsticas.
&No fungibles: Los que no se pueden cambiar por otros objetos.
-Por su fraccionamiento:

&Divisibles: Los que se pueden fraccionar sin que pierdan sus cualidades.
&Indivisibles: Los que no se pueden fraccionar.
-Por su uso:

&Consumibles: Cuando al utilizar el bien este se destruye, (consumo material), en


otros el bien se enajena, (consumo jurìdico), es un acto tal que aquel que lo
ejecuta no puede renovarlo.

&No consumibles: Son aquellos bienes que resisten a un uso prolongado, o sea los
bienes son impropios para ser objeto de un derecho de goce temporal.

30
-Por su desplasamiento:
&Muebles: Los que se pueden mover.
&Inmuebles: Los que no se pueden mover.
-Por su constituciòn o contenido:

&Simples: Cuando subsisten por si solos.


&Compuestos: Se refiere a un todo compuesto de bienes simples de diferente
naturaleza.
&Universales: Se refiere a un todo compuesto de varios bienes simples de igual
naturaleza.

-Por su jerarquia:
*Principales:
*Accesorios:

-Por el tiempo:
*Presentes: Los que ya se tienen.
*Futuros: Los que se van a tener en el futuro con certeza.

-Por el comercio:
*Dentro del comercio:
*Fuera del comercio:
-Por el titular:
*De dominio pùblico: Los que pertenecen al estado y a sus entidades
descentralizadas y autonomas.
*De propiedad particular: Los que pertenecen a los particulares.

2.3)Importancia de la clasificaciòn y su aplicaciòn a casos concretos:

Es importante porque asì se puede determinar cada una de las distintas


facetas que integran el concepto de bien, ademàs de que se puede estructurar una
clasificaciòn màs completa de los bienes.

3)DERECHOS REALES:

3.1)Definiciòn:

Existe un derecho real cuando una cosa se encuentra sometida, completa o


31
parcialmente, al poder de una persona, en virtud de una relaciòn inmediata que se
puede oponer a cualquier otra persona. Esta definiciòn implica como caràcter
esencial del derecho real, la creaciòn de una relaciòn entre una persona y una
cosa.

3.2)Naturaleza jurìdica:

El derecho real junto con el derecho personal, de crèdito o de obligaciones


integran los dos polos definidores del concepto de patrimonio. Son las
caracteristicas màs importantes de los derechos reales que el titular tenga una
relaciòn y poder jurìdico inmediato sobre la cosa, configurando con esto su
elemento interno, y el poder de oponer ERGA OMNES dicho derecho.

3.3)Doctrinas:

3.3.1)Clàsica: Concibe al derecho real como un señorìo inmediato sobre una cosa
que puede hacerse valer erga omnes; el titular del derecho real ostenta un poder
inmediato sobre la cosa, hay por tanto, una relaciòn directa entre persona y cosa.

3.3.2)Personalista: Afirma que las relaciones jurìdicas sòlo existen persona a


persona, no entre personas y cosas; apartandose asì del criterio clàsico sobre el
derecho, dando vida a la idea de una relaciòn personal entre el titular del derecho
real y todas las demàs personas, que por razòn de la existencia de ese vìnculo
estàn obligados a un no hacer.

3.3.3)Eclèctica: Adopta un punto intermedio al afirmar que la escuela clàsica se


coloca en una posiciòn incorrecta al desconocer que todo derecho se da entre los
hombres, y a la personalista se le imputa el error de confundir el deber jurìdico
general con la obligacion patrimonial al reducir el derecho real a una obligaciòn
pasiva universal.

3.4)Caracteristicas de los derechos reales:


-Los derechos reales tienen por objeto una cosa especifica y determinada.
-Para su constituciòn necesitan de lo que doctrinariamente se le llama modo o
tradiciòn.

-El derecho real da lugar a una acciòn real para proteger los derechos del titular.
-Inmediatividad: Poder directo e inmediato que tiene el titular sobre sus bienes que
son objeto de su derecho.
32
-Aspecto tècnico-jurìdico: que caracteriza a los derechos reales de los derechos de
preferencia y persecuciòn.

La teorìa Francesa considera que en el derecho real existe un doble derecho:


-De persecuciòn: Consiste en perseguir el objeto de cualquier detentador o
poseedor.
-De preferencia: Cuando se prefiere un derecho real de otro o de un derecho de
obligaciones.

3.5)Diferencias entre derechos reales y derechos personales:

-De los sujetos o personas: En el derecho real el sujeto activo esta determinado y
el pasivo indeterminado, en el derecho de obligaciones el sujeto activo y el pasivo
estan plenamente determinados desde el inicio de la relaciòn jurìdica.
-Por el objeto sobre el cual recae el derecho: El derecho real recae sobre un objeto
corporeo. El derecho de obligaciones recae sobre una prestaciòn o actividad
humana a la cual se obliga alguien mediante una vinculaciòn jurìdica.
-Por el poder de los titulares: En el derecho real existe un poder de la persona
sobre la cosa. En el derecho de obligaciones existe una facultad para exigir a otra
persona que haga o que deje de hacer algo.

-Por la eficacia: El derecho real es absoluto, o sea que se puede ejecutar ERGA
OMNES. El derecho de obligaciones es relativo, o sea se puede ejercitar solo sobre
el obligado.

-Por los modos de originarse: El derecho de obligaciones se origina por el contrato


y basta el titulo para que esten perfectos. Los derechos reales necesitan ademàs
del tìtulo, un acto complementario que venga a perfeccionar el acto. A este acto
especial se le llama doctrinariamente: MODO, cuando es un inmueble que se debe
inscribir en el registro, y TRADICIÒN, cuando es un mueble que se debe entregar al
que es su propietario.

-Por su duraciòn y extinciòn: Los derechos reales son perpetuos ya que no se


pierden por su ejercicio, pues al contrario, al ejercer el derecho de propiedad se va
aumentando màs. Los derechos de obligaciones son transitorios, ya que al
ejercitarse termina con su cumplimiento. Al destruirse un objeto termina el derecho
real porque termina el de propiedad, en cambio el derecho de obligaciones no
termina porque o no recae sobre objetos sino sobre prestaciones.
33
-Por su inscripciòn en el registro: Los derechos reales se inscriben siempre en el
registro de la propiedad, los derechos de obligaciones muy eventualmente, (Ejem.
obligaciòn de inscribir en el registro de la propiedad los contratos de arrendamiento
que se pacten por màs de 3 años y que se de la renta de 1 año por adelantado).

3.6)Clasificaciòn de los derechos reales:

a)Derecho real de goce y disposiciòn: Propiedad.


b)Derechos reales de goce: Usufructo, uso, habitaciòn, servidumbre, censos,
superficie, derecho de elevaciòn de edificaciòn.

c)Derechos reales de garantìa: Prenda, hipoteca, anticresis.


d)Derechos reales de adquisiciòn: Retracto, tanteo, opciòn.
Nuesto còdigo civil acepta los siguientes derechos reales: Propiedad,
posesiòn, usucapiòn, accesiòn, usufructo, uso, habitaciòn, servidumbres, hipoteca y
prenda.

3.7)Enumeraciòn de los derechos reales:

-Legislaciòn de nùmero abierto (apertus): Sistema que aboga por permitirle a los
particulares que, ademàs de los derechos que la ley regula, puedan crear otros
tipos diversos de derechos reales (numerus apertus).

-Legislaciòn de nùmero cerrado (clausus): Sistema que no admite màs derechos


reales que aquèllos regulados y consagrados por la ley (numerus clausus).

-Orientaciòn del Derecho Civil Guatemalteco: Nuestro ordenamiento jurìdico recoge


la doctrina manejada por el sistema del numerus clausus.

4)DERECHO REAL DE GOCE Y DISPOSICIÒN (PROPIEDAD):


4.1)Definiciòn:
Es el derecho en virtud del cual una cosa, se encuentra sometida de una
manera absoluta y exclusiva a la acciòn y voluntad de una persona.

4.2)Evoluciòn historica:
La propiedad es una de las instituciones màs antiguas del derecho. A
atravezado por 3 etapas distintas:

4.2.1)Propiedad colectiva, familiar e individual:


34
-Colectiva: En los pueblos primitivos, fundamentalmente por sobrar la tierra y
faltar los brazos, la propiedad era de todos y las parcelas que cualquiera se
apropiara, por la continuidad en la explotaciòn no significaba privaciòn para los
demàs, por la abundancia de suelo disponible para la agricultura, la ganaderìa o
cualquier otro aprovechamiento.
-Familiar: Se explota por el grupo familiar y el titular de ella es el varon de mayor
edad de la familia. A la muerte de este sucedia en el control el siguiente varon
mayor de edad.

-Individual: Esta se referia antiguamente màs a la propiedad mueble pues el


hombre considero como absolutamente suyos sus vestidos, sus armas, utensilios,
etec. En consecuencia la evoluciòn de la propiedad se refiere màs a la propiedad
inmobiliaria.

4.2.2)De la edad media a la època actual: Con las invaciones de los barbaros y la
caida del Imperio Romano, se originan una serie de transformaciones en lo
econòmico y lo polìtico que repercute en el derecho de propiedad y que cambia el
concepto del mismo y su regulaciòn por el derecho. Las relaciones que se daban
entre el propietario de la tierra y el que la cultivaba eran de tipo obligacionista, ya
que el siervo de comprometia a prestarle al señor feudal sus servicios personales
ademàs de pagarle con los frutos del cultivo por su parte el señor feudal se
comprometia a protegerlo. Posteriormente surgio un dualismo en la propiedad, o
sea que se dieron dos formas de propiedad: la propiedad directa o de dominio
directo y la util o de dominio util. La primera era la propiedad del señor feudal ante
la ley como titular del derecho, la la segunda era la propiedad que pertenecia al
que explotaba o trabajaba la tierra. En la declaraciòn de los derechos del hombre y
del ciudadano se le dio una naturaleza y caracteristica filosofica que no tenia antes
y se establecio que el derecho de propiedad era natural e inherente al hombre y
que este lo trae consigo desde el nacimiento y que el estado solo debe reconocer y
amparar ese derecho. La legislaciòn moderna se inspira en 3 principios
fundamentales:
1)Regimen de propiedad similar al que existia en el derecho romano con las
mismas caracteristicas que èste atribuyo a la propiedad.

2)La prohibiciòn de una serie de limitaciones propias de la epoca feudal.

3)La existencia de limitaciones derivadas de interes social o de razones de


vecindad entre los copropietarios.

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4.3)Teorìas que justifican la existencia de la propiedad privada:

4.3.1)De la ocupaciòn: Justifica la propiedad basandose en el caràcter NULLIUS de


la cosa o sea sin dueño. Y afirma que es del primero que la ocupa.

4.3.2)Del trabajo: Indica que el unico fundamento de la propiedad es el trabajo,


pues solo el que trabaja y explota la tierra puede gozar de sus riquezas.

4.3.3)De la ley: Se afirma que la justificaciòn de la propiedad esta en la ley civil y


como consecuencia su existencia esta en manos del legislador.

4.3.4)Moderna: Justifica la propiedad desde el punto de vista de la funciòn social


que la misma debe cumplir. Es decir que no podrà usar sus bienes en actividades
que vengan a perjudicar a terceros o a la colectividad. Al concebir a la propiedad en
funciòn social la ley le impone al propietario una serie de obligaciones y no solo
derechos.

4.4)Sentido social del derecho de propiedad:


-La propiedad se caracteriza por la importancia que a adquirido en el medio social.
-Aparecen formas de propiedad colectiva paralelas a la propiedad individual, la cual
el derecho le ha aumentado limitaciones.
-La funciòn social de la propiedad cobra importancia en la redistribuciòn de la tierra
en las leyes llamadas de reforma agraria.

4.5)Facultades que integran el derecho de propiedad:


La doctrina acostumbra a hacer una emisiòn de facultades como: enajenar,
gravar, transformar, destruir, usar y abusar de los bienes. Màs tècnicamente se
considera que el propietario tiene 2 facultades o actos:

-Materiales: Estos actos se refieren a gozar y usar la cosa, a su posesiòn,


reivindicaciòn cuando exista desposesiòn indebida de los bienes, explotaciòn,
persecuciòn de todo detentador de mala fe.

-Jurìdicos: Es la manifestaciòn de voluntad que produce consecuencias jurìdicas


siendo esta: la disposiciòn, la cual crea dos tipos de actos:
&Intervivos: Cuando la relaciòn jurìdica se establece entre dos personas vivas.
&Mortis causa: Cuando la relaciòn jurìdica se establece despùes de la muerte de
uno de los sujetos de la relaciòn jurìdica (titular del derecho). Se da solamente en
la herencia o el legado.
36
4.6)Extenciòn y limitaciones de las facultades dominicales y en particular de la
propiedad inmueble: Art. 473 al 484 del C.C.

-Limitaciones: Las legislaciones han impuesto una serie de limitaciones y de


obligaciones en el ejercicio del derecho de propiedad especialmente en la
inmobiliaria, siendo la maxima de ellas, la expropiaciòn forzosa, pero habiendo
otras como por ejemplo: congelamiento de alquileres, gravamenes, precios tope,
servidumbre, etc. Art. 473 al 484 del C.C.

-Extenciòn:
&Teorìa de la extenciòn indefinida: Afirma que la propiedad se extiende
indefinidamente en el subsuelo y el espacio aereo.
&Teorìa de la extenciòn referida al suelo: Afirma que la propiedad solo existe
estrictamente en el suelo no existiendo la misma sobre el suelo ni en el subsuelo.
&Teorìa moderna: Establece que la propiedad se extiende en el subsuelo y el
espacio aèreo hasta donde le pueda ser util al titular del derecho. Esta teorìa es la
aceptada por nuestro ordenamiento jurìdico, art. 473 del C.C.

4.7)Propiedad del suelo, sobre-suelo y subsuelo: Art. 473 del C.C.

5)MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD:

5.1)Definiciòn:
Todo acto o hecho jurìdico que tienen por objeto y dan como resultado la
adquisiciòn del derecho de propiedad sobre un bien. 5.2)Clasificaciòn:
-Originarios: Cuando la adquisiciòn de la propiedad se realiza sin existir relaciòn
jurìdica con el anterior propietario o cuando no existe anterior propietario.
Eventualmente el dominio surgiria EX NOVO. En el primer caso es ejemplo tìpico la
usucapiòn, tambièn denominada prescripciòn adquisitiva. En el segundo, podriamos
citar como ejemplo: la ocupaciòn de un bien que no ha pertenecido antes a nadie.

-Derivados: Cuando, preexistiendo la propiedad, esta es transmitida a otra persona


en virtud de una relaciòn jurìdica. Por ejemplo: una compraventa.
Segùn la extenciòn de la adquisiciòn:
-A tìtulo univerzal: La adquisiciòn se verifica a tìtulo universal cuando comprende la
universalidad del patrimonio, o por lo menos, una parte alìcuota.
-A tìtulo particular: Cuando la adquisiciòn recae sobre uno o varios objetos
determinados, considerados individualmente, cualquiera que sea su nùmero.
En atenciòn a su caràcter gratuito u oneroso:
37
-Oneroso: La adquisiciòn es a tìtulo oneroso, si el adquiriente da o promete alguna
cosa en cambio de lo que recibe.
-Gratuito: La adquisiciòn del bien se da sin que el adquiriente de o prometa algo en
cambio de lo que recibe.
Segùn el momento en que se verifican:
-Mortis Causa: La adquisiciòn se da por el acaecimiento de la muerte de una
persona, que tendria que ser el transmisor del dominio.
-Entre vivos: Cuando la adquisiciòn se logra por la celebraciòn de actos jurìdicos
entre personas que estan vivas.

6)LA OCUPACIÒN:
6.1)Definiciòn:
La ocupaciòn es un modo de adquirir una cosa no perteneciente a nadie,
perteneciente a dueño ignorado o abandonado por este, por la toma de posesiòn de
ella, efectuada con intenciòn de convertirse en su propietario.

6.2)Naturaleza jurìdica:
Basicamente es un modo originario de adquirir la propiedad, ya que no existe
relaciòn jurìdica con anterior propietario.

6.3)Elementos:
-Es un modo de adquirir la propiedad.
-Podemos afirmar que se requiere capacidad para adquirir y propòsito o intenciòn
de apropiarse la cosa.

-Tambièn se requiere que la cosa no pertenezca a nadie o que pertenezca a dueño


ignorado o a dueño que lo haya abandonado, o sea el objeto debe ser susceptible
de apropiaciòn (REX NULLIUS Y REX DERECLITAE).

-Se requiere la toma efectiva de la cosa.

6.4)Cosas susceptibles de ocupaciòn:

6.4.1)Ocupaciòn de bienes muebles: Art. 589, 591, del C.C.


Respecto a los bienes inmuebles, dispone el còdigo que no pueden adquirirse
por ocupaciòn; los que no estàn reducidos a propiedad particular, pertenecen a la
naciòn. Art. 590 del C.C.

6.4.2)Ocupaciòn de Tesoros: Art. 593 al 595 del C.C.


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6.4.3)Ocupaciòn de bienes mostrencos: Es bien mostrenco todo bien mueble o
semoviente (ganado de cualquier especie), al parecer extraviado y cuyo dueño se
ignore. Art. 596 al 599 del C.C.

6.4.4)Ocupaciòn por medio de caza y pesca: Art. 600 al 611 del C.C.

6.5)Regulaciòn legal: Arts. 589 al 611 del C.C.

7)LA ACCESIÒN:
7.1)Definiciòn:
En el sentido jurìdico preponderante, es un modo de adquirir lo accesorio por
pertenecernos la cosa principal. o bien, el derecho que la propiedad de una cosa
mueble o inmueble da al dueño de ella sobre todo cuanto produce, o sobre lo que
se le une accesoriamente por obra de la naturaleza o por mano del hombre, o por
ambas causas a la par. De aqui que se afirme que la accesiòn puede ser natural,
industrial o mixta.
7.2)Naturaleza jurìdica:

La accesiòn es una facultad o consecuencia del dominio. Es un derecho que


compete al dueño de una cosa sobre lo que èsta produzca o a ella se le incorpore o
una màs o menos inmediatamente, en calidad de accesorio y de modo inseparable.

7.3) Clases:
Para llegar a determinar sus clases tenemos que descomponer la definiciòn
de la accesiòn en las dos facetas que integran la misma, que son: La "accesiòn
discreta" (Art. 655,656 y 657 del C.C.), la de adentro hacia afuera, que no es sino
la realizaciòn del fin natural de la propiedad, genera dos tipos de frutos: Naturales,
los que el bien produce naturalmente y civiles: Los que en su producciòn interviene
la voluntad del hombre. La "accesiòn continua" (Art. 658 y 659 del C.C.), la de
afuera hacia dentro, integradora de un modo de adquirir, por cuanto se obtiene lo
que antes no se tenìa ni estaba en la cosa propia. Existen tres tipos de accesiòn
continua:
-De mueble a inmueble: Art. 650 y 659 del C.C.
-De inmueble a inmueble:
-De mueble a mueble: Art. 661 a 670 del C.C.

8)LA POSESIÒN:

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8.1)Estrictamente, el poder de hecho y de derecho sobre una cosa material,
constituido por un elemento intencional o "animus", (la creencia y el propòsito de
tener la cosa como propia), y un elemento fìsico o "corpus", (la tenencia o
disposiciòn efectiva de un bien material).

8.2)Elementos:

8.2.1)Corpus: (Elemento material), o sea el poder fìsico sobre la cosa, su tenencia;


en suma, la relaciòn directa entre el poseesor y el bien poseìdo.
8.2.2)Animus: (Elemento intencional), o sea la voluntad de conservar la cosa, de
actuar como propietario.

8.3)Naturaleza jurìdica:

-Teorìa objetiva o moderna: Considera que el elemento de la intenciòn de lograr el


dominio no es suficiente, como para que la ley tutele ese hecho. Solo la aprensiòn
material del bien y la realizaciòn de una serie de actos encaminados a cierta
explotaciòn econòmica hacen presumir la intencionalidad de posesiòn.
-Teorìa subjetiva o clàsica: Para esta teorìa es màs importante el animus, o sea el
actuar como propietario.

8.4)Medios de la protecciòn posesoria (Interdictos y acciòn publiciana): La


protecciòn posesoria se da cuando se priva de èsta por vìas de hecho a una
persona. Es en la ley adjetiva, en el Còdigo Procesal Civil y Mercantil, en el que se
dirimen con cierta prontitud los casos que afectan la posesiòn, a travès de los
interdictos, juicios que sòlo proceden respecto de bienes inmuebles y no afectan las
cuestiones de propiedad ni de posesiòn definitivas, (Art. 229, inciso 5o. 249,253 al
258 de dicha ley).

-Acciòn Publiciana: Acciòn que ejerce el que pierde lo poseìdo con buena
fe, sin haberlo prescrito todavìa, contra cualquiera que tenga tales cosas o
bienes, salvo su verdadero dueño.

8.5)Vicios de la posesiòn:

Los vicios de la posesiòn estan constituidos por la falta de los requisitos de la


misma o bien por la existencia de circunstancias contrarias a dichos requisitos.
Basicamente son los siguientes:

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-Inexistencia de Justo Tìtulo. Art. 621 del C.C.
-Mala fe. Art. 622 del C.C.
-Discontinuidad. Art. 630 del C.C.
-Clandestinidad. Art. 632 del C.C.
-Posesiòn violenta. Art. 631 del C.C.

8.6)Efectos jurìdicos de la posesiòn: Art. 624 del C.C.


8.7)Titulaciòn Supletoria (Inscripciòn de la posesiòn): Art: 634 al 638 del C.C.;
Ley de Titulaciòn Supletoria.

Inscripciòn en el Registro de la Propiedad que justifica el derecho de posesiòn


u otro de caràcter real, o algùn acto o contrato que les afecte y no estè apoyado
por Titulaciòn Ordinaria. Se recurre a estos medios especiales para no privar de la
garantìa registral a quien se ve desprovisto de ella.
8.8)Regulaciòn legal: Art. 612 al 641 del C.C.

9)USUCAPIÒN O PRESCRIPCIÒN ADQUISITIVA O POSITIVA:


9.1)Definiciòn:
Es la adquisiciòn del dominio por continuar en la posesiòn durante el tiempo
determinado por la ley.
9.2)Bienes que prescriben:

Son susceptibles de prescripciòn todas las cosas que estan en el comercio de


los hombres. Art. 643 del C.C.

9.3)Condiciones: Art. 620 del C.C.


-Justo Tìtulo.
-Buena Fe.
-Contìnua.
-Pùblica y pacifica.
-Por todo el tiempo señalado en la Ley.
9.4)Casos en que no corre la prescripciòn: Art. 652 del C.C.
Existen 5 casos contemplados en nuestra ley civil.
9.5)Interrupciòn de la prescripciòn: Art. 653 del C.C.
Existen 3 casos contemplados en nuestra ley civil:
9.6)Regulaciòn legal: Arts. 642 al 654 del C.C.

10)LA PROPIEDAD INTELECTUAL:

41
Es la facultad jurìdica y econòmica que se le reconoce al autor de una obra
literaria, cientìfica o artìstica, para explotarla y disponer de ella a su voluntad.
Recae sobre las obras del espìritu cuando adquieren representaciòn y constancia
exterior. 10.1)Derechos de autor: Art. 10 del Dto. 1036 "Ley sobre el Derecho de
Autor en Obras Literarias, Cientìficas y Artisticas".

10.1.1)Definiciòn:
Es la propiedad que tiene un autor sobre las creaciones de su inteligencia
para su publicaciòn y explotaciòn econòmica o para mantenerlas inèditas.

10.1.2)Naturaleza jurìdica:
Es muy discutida la naturaleza jurìdica de este derecho. Basicamente existen
dos concepciones, una que lo concibe como un derecho patrimonial, por razòn del
manejo econòmico que se le puede dar al producto de la inteligencia del hombre.
Otra concepciòn que lo entiende como un derecho personal, en virtud de que su
origen es una facultad humana, personal (desde el punto de vista jurìdico).

10.1.3)Teorìas que explican este derecho:

-Negativas de este derecho: Niega la posibilidad del derecho de autor considerando


que por el caràcter abstracto del mismo, y por recaer sobre bienes inmateriales,
falta el elemento de corporeidad, entendiendolo esta doctrina como un elemento
necesario para la existencia de alguna cosa.

-Del privilegio: En boga en la edad media. Consideraba que todas las obras
pertenecian al Rey o al Señor Feudal y que este como una concesiòn especial
autorizaba al autor para que pudiera explotar los productos de su propia creaciòn.
-Del derecho de propiedad: Surge a finales del siglo XVII, considera que el derecho
de autor es un derecho de propiedad igual a la propiedad comùn y como tal debe
ser regulada y protegida por el derecho. Esta es la teorìa màs aceptada.
-Usufructo del autor: Considera que la sociedad es el nudo propietario y el autor el
usufructuario, pues siendo una obra cientìfica o literaria es producto de la cultura
de la època y por consiguiente, la sociedad productora de dicha cultura es la
propietaria de dicha obra.
10.1.4)Derechos que corresponden al autor: Obra cientìfica, obra artìstica y obra
literaria, conforme a la legislaciòn guatemalteca: El derecho de autor es la facultad
exclusiva del creador de una obra literaria, cientìfica o artìstica de usarla y de
autorizar el uso de ella, en todo o en parte; de disponer de dicha facultad a
cualquier tìtulo, total o parcialmente y de transmitirla por causa de muerte, art. 10
42
del dto. 1036.
Ver Decreto 1036, "Ley sobre el derecho de autor en obras literarias,
cientìficas y artìsticas", especificamente: Arts. 1,6,7,10,19,21.

10.2)Propiedad Industrial:

10.2.1)Definiciòn: Propiedad que adquiere por si mismo el inventor o descubridor


con la creaciòn o descubrimiento de cualquiera invenciòn relacionada con la
industria y el productor, fabricante o comerciante, con la creaciòn de signos
especiales con los que pretenda distinguir de los similares los resultados de su
trabajo.
Derecho atribuido a determinadas personas para explotar exclusivamente,
durante cierto nùmero de años, las actividades fabriles objeto de èl; y tambièn, la
facultad de usar privativamente las marcas, señales o tìtulos que designan la
procedencia de los artìculos fabricados y comerciales.
10.2.2)Marcas: Es todo signo, palabra o combinaciòn de palabras, o cualquier otro
medio gràfico o material, que por sus caràcteres especiales es susceptible de
distinguir claramente los productos, mercancìas o servicios de una persona natural
o jurìdica, de los productos, mercancìas o servicios de la misma especie o clase
pero de diferente titular. Art. 7 Convenio Centroamericano para la Protecciòn de la
Propiedad Industrial.

10.2.3) Nombres comerciales: Es el nombre propio o de fantasìa, la razòn social o


denominaciòn con la cual se identifica una empresa o establecimiento. Art. 48
Convenio Centroamericano para la Protecciòn de la Propiedad Industrial.
10.2.4)Expresiones y señales de propaganda e inventos:

Constituyen toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinaciòn de palabras,


diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y
caracterìstico, que se emplee con el fin de atraer la atenciòn de los consumidores o
usuarios sobre un determinado producto, mercancia, servicio, empresa o
establecimiento. Art. 59 Convenio Centroamericano para la Protecciòn de la
Propiedad Industrial.

10.2.5)Regulaciòn legal: Convenio Centroamericano para la Protecciòn de la


Propiedad Industrial, Ley de Patentes de Invenciòn, Modelos de Utilidad, Dibujos y
Diseños Industriales, Y Ley Sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias,
Cientìficas y Artìsticas.

43
11)FORMAS ESPECIALES DE PROPIEDAD:
11.1)Copropiedad:
11.1.1)Definiciòn: El dominio de una cosa tenida en comùn por varias personas. Se
da cuando dos o màs personas son propietarias, en iguales o desiguales partes, de
una misma cosa, de un mismo bien. Cuando la propiedad de una cosa se halla en
"indivisiòn", o sea cuando perteneciendo a varios propietarios el derecho de cada
uno de ellos recae sobre la totalidad (y no sobre una porciòn determinada) de la
cosa comùn. La parte de cada uno de los propietarios es una parte "alìcuota".

11.1.2)Derechos y obligaciones de los copropietarios:

-Derechos: Cuotas de los partìcipes Art. 486, uso de la cosa comùn Art. 487,
Derecho de cada condueño Art. 491, Derecho a la divisiòn Art. 492, Derecho de
pedir el acotamiento de tierras Art. 496, Derecho de tanteo Art. 498, todos del
Còdigo Civil.

-Obligaciones: Uso de la cosa comùn Art. 487, Obligaciones de los comuneros Art.
488, Innovaciones Art. 489, Improcedencia de la indivisiòn Art. 494, Deudas
contraìdas por un partìcipe y por los comuneros Art. 495, todos del Còdigo Civil.

11.1.3)Regulaciòn Legal: Arts. 485 al 504 del C.C.

11.2)La medianeria:

11.2.1)Definiciòn: Existe cuando cualquier clase de cerca o de cerramiento de


predios contiguos no pertenecen exclusivamente a uno de ellos, sino que les es
comùn.

11.2.2)Naturaleza jurìdica: En la actualidad existe la tendencia a considerar a la


medianeria como una "limitaciòn" al derecho de propiedad que encaja dentro del
derecho de vecindad, alejandose esta doctrina de las concepciones que veian en la
medianeria una especie de derecho de servidumbre o de comunidad. No es
servidumbre porque en la misma solo un predio se beneficia y solo uno se
perjudica, en cambio en la medianeria, el muro puede ser usado por los dos en las
mismas condiciones. Tampoco existe comunidad ya que en la misma el derecho de
cada propietario se mide por una cuota ideal, mientras que en la medianeria se da
una divisiòn de partes fìsicamente determinadas.

11.2.3)Regulaciòn legal: Arts. 505 al 527 del C.C.


44
11.3)La propiedad horizontal:

11.3.1)Definiciòn: Es el derecho, comùn en parte y privativo en otra, resultante de


corresponder una misma casa a distintos propietarios, dueños exclusivos cada uno
de ellos de un piso, departamento u otra vivienda independiente.

11.3.2)Naturaleza jurìdica: Para explicar la naturaleza jurìdica existen varias teorìa


que lo explican.
-De la comunidad: Considerada asì por el hecho de que las paredes principales del
edificio son comunes y que ademàs el suelo es un elementos comùn que soportaba
el gravamen de una construcciòn de niveles superiores.
-De la sociedad: Toma como base la existencia de varias personas, que ponen
esfuerzos y aportes para la creaciòn del edificio y de su posterior explotaciòn, o sea
pues existe un interes comùn.
-De la comunidad de bienes: Considera que es una propiedad, porque hay
pluralidad de titulares y un solo objeto sobre el cual recae el derecho.
-De la propiedad "sui generis": Indica que en la propiedad horizontal se
compaginan 2 derechos:
&Exclusivo: Representado por la titularidad que cada dueño tiene sobre su piso,
como una propiedad individual.
&Copropiedad: Que todos los titulares tienen sobre las areas comunes como las
gradas, ascensores, pasillos, etc.

11.3.3)Constituciòn: Art. 531 Del C.C. El règimen de propiedad horizontal se debe


constituir por escritura pùblica que ha de inscribirse en el registro de la propiedad
de inmueble.

11.3.4)Regulaciòn legal: Art. 528 al 559 del C.C.

DERECHOS REALES DE GOCE.


12)USUFRUCTO:

12.1)Definiciòn:

Derecho real, de caràcter temporal, que autoriza a su titular a disfrutar del


normal aprovechamiento de una cosa ajena, con arreglo a su destino, y le impone
la obligaciòn de restituirla en momento señalado. Derecho de usar lo ajeno y
percibir sus frutos, sin contraprestaciòn en muchos casos y por una utilizaciòn
45
temporal, y a lo sumo vitalicia.

12.2)Naturaleza jurìdica:

Puede afirmarse que el usufructo se presenta como una desmembraciòn


temporal del dominio; pues mientras una persona, el usufructurario, obtiene las
utilidades de alguna cosa, el dueño conserva la propiedad, en tanto que derecho,
pero sin poder usar ni gozar de lo suyo, en una expectativa de goce futuro, que
lleva a denominarlo, por la disminuciòn de sus facultades de goce, "nudo
propietario".

12.3)Clasificaciòn:

12.3.1)Por su constituciòn:

-Voluntario: Ejem: Contrato.

-Legal o forzoso: Impuesto por la ley.

12.3.2)Por su duraciòn:

-A plazo fijo: Cuando se determina el tiempo

-Vitalicio: Se toma como base la espectativa de vida del usufructuario.


-Bajo condiciòn: Cuando se le pone una condiciòn al usufructuario.

12.3.3)En cuanto a las personas:

-Usufructo de personas individuales.


-Usufructo de personas jurìdicas.

12.3.4)En cuanto a los objetos afectados:


-Muebles.
-Inmuebles.

12.3.5)En cuanto a su extenciòn:


-Singular: Recae sobre un bien determinado.
-Universal: Recae sobre una universalidad jurìdica.

46
12.3.6)Por la forma del disfrute:
-Simple: Cuando el beneficiario es sola una persona.
-Multiple: Cuando son varias personas las beneficiadas. El usufructo multiple a su
vez pueder ser simultaneo: Cuando el goce y el disfrute se da al mismo tiempo, y
sucesivo: Cuando los beneficiados gozan y disfrutan uno en pos del otro.

12.4)Derechos y obligaciones del usufructuario y del nudo propietario:


-Derechos del usufructuario:
&Extenciòn del usufructo Art. 703 del C.C.
&Derecho del usufructuario Art. 709 del C.C.
&710, 711
&Goce de la accesiòn Art. 715 del C.C.
&Enajenaciòn del usufructo Art. 716 del C.C.
&Ejecuciòn de la finca Art. 732 del C.C.
-Obligaciones del usufructuario:
&Obligaciòn de restituir Art. 713 del C.C.
&Cesiòn del usufructo Art. 718 del C.C.
&Obligaciòn del usufructuario Art. 720 del C.C.
&Garantìa Art. 721 del C.C.
&Abuso del usufructuario Art. 725 del C.C.
&Reparaciones ordinarias Art. 726 del C.C.
&Carga que soporta el usufructuario Art. 731 del C.C.
-Derechos del nudo propietario:
&Derecho del propietario si no se presta garantìa Art. 722 del C.C. &Administraciòn
por el propietario Art. 723 del C.C.
&Reparaciones hechas por el propietario Art. 729 del C.C.
-Obligaciones del nudo propietario:
&Reparaciones extraordinarias Art. 727 del C.C.
&Derechos del propietario perturbados por un tercero Art. 734 del C.C.

12.5)Modos de extinguir el usufructo: Art. 738 del C.C.

12.6)Regulaciòn legal: Arts. 703 al 744 del C.C.

13)DERECHO DE USO Y DE HABITACIÒN:


13.1)USO:
13.1.1)Definiciòn: Facultad jurìdicamente protegida, de servirse de cosa ajena
conforme a las propias necesidades, con independencia de la posesiòn de heredad
alguna; pero con el cargo de conservar la substancia de la misma; o de tomar,
47
sobre los frutos de un fundo ajeno, lo preciso para las necesidades del usuario y de
su familia. Derecho a percibir gratuitamente, aunque con contribuciòn en algunos
casos a los gastos, los frutos de una cosa ajena, en la medida de las necesidades
del usuario y de su familia. Derecho de servirse de cosa ajena y aprovechar sus
frutos en cuanto basten para las necesidades basicas del usuario y su familia.

13.1.2)Derechos y obligaciones de los sujetos: Arts. 745 al 751 del C.C.

13.1.3)Extinciòn del uso: Los derechos de uso y de habitaciòn se establecen y se


pierden de la misma manera que el usufructo Art. 750 del C.C.

13.1.4)Regulaciòn legal: Arts. 745 al 751 del C.C.

13.2)HABITACIÒN:
13.2.1)Definiciòn: El que una persona tiene para morar en casa ajena sin pagar
alquiler. El derecho de habitaciòn se limita a las necesidades del habitador y su
familia, segùn su condiciòn social. 13.2.2)Derechos y obligaciones de los sujetos:
Arts. 745 al 751 del C.C.

13.2.3)Extinciòn de la habitaciòn: Art. 750 del C.C.

13.2.4)Regulaciòn legal: Arts. 745 al 751 del C.C.

14)DERECHO DE SERVIDUMBRE:
14.1)Definiciòn:

Una servidumbre es una carga impuesta sobre una heredad para uso y
utilidad de una heredad perteneciente a distinto propietario. Derecho real
perteneciente al dueño de un fundo sobre otro fundo ajeno, por el que puede exigir
del dueño de èste, que sufra la utilizaciòn de su fundo de algùn modo, o se
abstenga de ejercer ciertas facultades inherentes a la propiedad.

14.2)Naturaleza jurìdica:

El derecho de servidumbre es el disfrute limitado de cosa ajena, por lo que se


deduce la imposibilidad de una servidumbre sobre cosa propia, por lo que se
estima que la consolidaciòn es causa de extinciòn de la servidumbre. La causa o fin
del derecho de servidumbre predial es la utilidad de un fundo, de aquì que no
quepa establecerlo sin que sea posible al menos obtener una utilidad. Rige el
48
principio de inalienabilidad de las servidumbres, por no poderse transmitir total o
parcialmente. la servidumbres son indivisibles, si el predio sirviente se divide entre
dos o màs, la servidumbre no se modifica y cada uno de ellos tienen que tolerarla
en la parte que les corresponde. La servidumbre impone una abstenciòn u omisiòn,
pero nunca una acciòn.

14.3)Constituciòn de las servidumbres:

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artìculos concernientes a los tìtulos


sujetos a inscripciòn en el Registro de la Propiedad, Artìculos 1124 y 1125 inciso
2o., 1137 y 1576 del C.C., la constituciòn de toda servidumbre debe constar en
Escritura Pùblica, e inscribirse registralmente tanto en el predio dominante como
en predio sirviente; pero, si fueren constituìdas con el caràcter de uso pùblico y a
favor de pueblos, ciudades o municipios, sòlo se haràn constar en el predio
sirviente, cuando no hubiere predio dominante determinado
.
14.4)Clasificaciòn de las servidumbres: Arts: 754,757 y 758 del C.C.
Nuestro Còdigo Civil clasifica las servidumbres en:

14.4.1)Continuas o discontinuas: Son continuas las servidumbres cuyo uso es o


puede ser incesante, sin intervenciòn de ningùn hecho actual del hombre, y
discontinuas, aquèllas cuyo uso necesita de algùn hecho actual del hombre. (art.
754 del C.C.).

14.4.2)Aparentes y no aparentes: Son aparentes las servidumbres que se anuncian


por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento, son no
aparentes las servidumbres que no presenten signos exteriores de su existencia.
(Art. 754 del C.C.).

14.4.3)Voluntarias y legales: Son voluntarias las servidumbres constituìdas por la


voluntad de los propietarios de los predios, son legales las servidumbres impuestas
por la ley (Art. 757 del C.C.).

14.5)Extinciòn de las servidumbres: Art: 817 al 821 del C.C.

14.6)Regulaciòn legal: Art. 752 al 821 del C.C.

DERECHOS REALES DE GARANTIA

49
15)LA HIPOTECA:

15.1)Definiciòn:
Es un derecho real que sin emplear traslado de posesiòn a persona distinta
del dueño asegura a su titular el cobro de cierta cantidad autorizandole para que
pueda promover la venta de la cosa sobre la que recae y para que la parte
necesaria del precio obtenido se destine a pagarle. Art. 822 del C.C.

15.2)Caracterìsticas y extenciòn:

&Caracterìsticas:

-Es un derecho real: Art. 822 del C.C.


-Es un derecho real de garantìa.
-Es un derecho que recae sobre inmuebles.
-Es un derecho accesorio del de crèdito.
-Es un derecho indivisible y como tal subsiste ìntegra sobre la totalidad de la finca
hipotecada aunque se reduzca la obligaciòn. Art. 823 al 825 del C.C.
-Afectamente unicamente los bienes sobre que se impone, sin que el deudor quede
obligado personalmente ni aùn por pacto expreso. (Del cumplimiento de la
obligaciòn solamente responde el bien inmueble hipotecado).
-La constituciòn de la hipoteca da derecho al acreedor, para promover la venta
judicial del bien gravado cuando la obligaciòn sea exigible y no se cumpla. (Art.
824 del C.C.).

-La constituciòn y aceptaciòn de la hipoteca deben ser expresas (Art. 841).


&Extenciòn: Art. 830 del C.C.

15.3)Formalidades para constituirla: El contrato debe hacerse en escritura pùblica


y se debe inscribir en el Registro de la propiedad. Art. 1124, 1125 inciso 2o, 1137 y
1576.

15.4)Bienes y derechos no hipotecables: Art. 838 del C.C.

15.5)Contenido: Derechos y obligaciones del acreedor hipotecario y del deudor. Ver


Arts: 822 al 859 del C.C.

15.6)Subhipoteca (Hipoteca de crèdito):

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Hipoteca constituida sobre bienes o derechos reales que ya estàn
hipotecados, y a favor de distinto acreedor, o por una obligaciòn diferente. El
còdigo civil lo denomina "hipoteca de crèdito". Art. 852 al 855 del C.C.
15.7Hipoteca Mobiliaria:

La constituida sobre bienes muebles por naturaleza, como los buques y los
aeroplanos, aun cuando por ficciòn se declaren inmuebles a los efectos
hipotecarios. El hablar de hipoteca en estos casos obedece a que el bien o cosa
hipotecada no sale de la posesiòn del garante o propietario para pasar a poder del
acreedor pignoraticio, caracterìstica de la prenda. No contemplada por nuestra
legislaciòn civil y excluida su creaciòn por una interpretaciòn extensiva de la ley por
el sentido contrario sensu del Art. 880 del C.C. En el Art. 885 del C.C. se contempla
la posibilidad de la "prenda sin desplazamiento", como el medio de evitar que el
deudor pignoraticio pierda la posesiòn del bien pignorado.
15.8)Regulaciòn legal: Arts. 822 al 879 del C.C.

16) LA PRENDA:
16.1) Definiciòn:
Contrato y derecho real por los cuales una cosa mueble se constituye en
garantìa de una obligaciòn, con entrega de la posesiòn al acreedor y derecho de
èste para enajenarla en caso de incumplimiento y hacerse pago con lo obtenido. El
Còdigo Civil define la prenda como el derecho real que grava bienes muebles para
garantizar una obligaciòn. Art. 880 del C.C.

16.2)Clasificaciòn:

16.2.1)Prenda con desplazamiento: Se caracteriza porque el bien dado en prenda


queda en poder del acreedor o de un tercero (depositario).

16.2.2)Prenda sin desplazamiento: Se caracteriza porque el bien dado en prenda


queda en poder del deudor.

Segùn nuestra ley civil la prenda puede ser (formas especiales de la prenda):

-Prenda de crèdito Art. 887, prenda de factura art. 888, prenda de cosa ajena Art.
889 todos los anteriores arts. del C.C.

-Prenda agraria, ganadera e industrial: Arts. 904 al 916 del C.C.


16.3)Constituciòn: Art. 884 del C.C.
51
16.4)Contenido, derechos y obligaciones del acreedor y del deudor pignoraticio.

En cuanto a lo primero tiene que decirse que la prenda va afectar


unicamente los bienes sobre los que se imponen, sin que el deudor quede obligado
personalmente, salvo pacto expreso art. 881 del C.C. y que basicamente se un
derecho real de garantìa, constituìdo sobre bienes muebles art. 880 del mismo
còdigo. Y en cuanto a lo segundo, debe estudiarse los arts. 880 al 916 del C.C.

16.5)Extensiòn:
La prenda se extiende sobre bienes muebles para garantizar el cumplimiento
de una obligaciòn, afectando unicamente los bienes sobre los que se impone,
cualquiera que sea su poseedor, sin que el deudor quede obligado personalmente.
16.6)Regulaciòn legal: Arts. 880 al 916 del C.C.

DERECHO DE SUCESIONES:
17)DERECHO DE SUCESIÒN:
17.1)Definiciòn:
Parte del Derecho Civil que estudia, en lo teòrico, y regula, en lo pràctico, lo
atinente a las transmisiones patrimoniales y de otros derechos por causa de
muerte. Conjunto de normas que regulan la sucesiòn en las relaciones
jurìdicoprivadas, transmisibles, de que era titular una persona fallecida.

17.2)Teorias:

17.2.1)Subjetiva: Considera que la sucesiòn hereditaria es una "substituciòn de


personas", que se lleva a cabo sin que cambien los terminos de las relaciones
jurìdicas existentes entre el causante y sus acreedores y deudores.

17.2.2)Objetiva: No hay substituciòn de personas sino cambios de bienes,


convirtiendose el heredero en titular solo del activo de la herencia y no del pasivo,
habiendosele restado este al activo.

17.2.3)Intermedias: Es una combinaciòn de las dos anteriores.

17.3)Presupuestos de la sucesiòn:

-Muerte del "Decujus".

52
-Que exista testamento, para la sucesiòn testamentaria.
-Que exista parentesco, para la sucesiòn intestada.
17.4)Incapacidades para suceder por indignidad: Art. 924,926,927 y 928 del C.C.
17.5)Clasificaciòn de la sucesiòn mortis causa:

-A tìtulo universal (herencia): Se puede definir la herencia como el conjunto de las


relaciones jurìdicas transmisibles de que era titular el causante. Cuando se sucede
al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepciòn de los
legados. Puede ser intestada o testamentaria.

-A tìtulo particular (legado): El legatario recibe uno o màs bienes especìficos del
patrimonio del decujus. Solo puede existir cuando la persona hizo testamento, en
el cual debe constar el legado.

-Sucesiòn testamentaria (A tìtulo voluntario): La sucesiòn mortis causa se realiza


por la voluntad de la persona, manifestada en testamento.
-Sucesiòn intestada (A tìtulo legal): Cuando el causante no otorgo testamento,
entonces la sucesiòn mortis causa se da por disposiciòn de la ley, la misma llama a
parientes que deben heredar.

-A tìtulo contractual: Cuando se otorga herencia reciprocamente entre dos


personas. (prohibida por nuestra ley). Art. 937 del C.C. 17.6)Representaciòn
hereditaria:

El derecho de representaciòn hereditaria consiste en que una o màs personas


sean llamadas a heredar en lugar de otra. Esto puede suceder, conforme al còdigo
civil, en dos supuestos:
-Si el heredero fallece antes que la persona a quien iba heredar. En este caso, los
descendientes de la persona primeramente fallecida heredan en lugar de ella.
-Si el heredero ha renunciado la herencia o la ha perdido por indignidad. En estos
casos, los hijos o descendientes tendràn derecho a heredar representando al
repudiante o al excluìdo. Art. 929 al 933 del C.C.

18)SUCESIÒN TESTAMENTARIA:
18.1)Definiciòn:

Transmisiòn patrimonial "mortis causa" deferida por manifestaciòn expresa


de voluntad del causante, contenida en testamento valido.
18.2)Fundamento de la sucesiòn testamentaria:
53
Se fundamenta en la libre disponibilidad de los bienes que tiene una persona
para que en el caso de su muerte los mismos se distribuyan en la forma en que èl
indique. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de
testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibiciòn legal para
heredar. Art. 934 del C.C.

18.3)El testamento:

18.3.1)Definiciòn:

Acto jurìdico de ùltima voluntad en el cual una persona establece a favor de


otra u otras el destino de sus bienes o la ordenaciòn de otros asuntos de caràcter
no patrimonial, para despùes de su muerte. Art. 935 del C.C.

18.3.2)Caracteristicas:
-Es un acto mortis causa: Surte efectos despues de la muerte del testador.
-Es un acto unilateral: Porque sòlo individualmente se puede testar en un mismo
acto. Art. 938 del C.C.

-Es un acto personalìsimo: Ya que una persona no puede facultar a otra para que
haga testamento en su nombre.

-Es un acto solemne: porque en el otorgamiento de un testamento deben


observarse las formalidades previstas en la ley.
-Es un acto revocable: Toda vez que el testador puede hacer nuevo testamento
despùes de haber otorgado uno anterior.

-Es un acto dispositivo de bienes: Porque està en su esencia que por medio del
testamento una persona dispone de sus bienes para despùes de su fallecimiento.

-Es una disposiciòn de ùltima voluntad: Otorgada por el causante en forma escrita,
en documento cuya denominaciòn legal es testamento.

-Es un acto esencialmente libre.

18.3.3)Incapacidades para testar: Art. 945 del C.C.

18.3.4)Incapacidades para suceder por testamento: Art. 926 del C.C.


54
18.3.5)Clasificaciòn del testamento:

18.3.5.1)Comùn: Son los que se otorgan en las circunstancias normales de la vida


de las personas. Existen de dos clases:

18.3.5.1.1)Abiertos:

-Definiciòn: Es abierto el testamento siempre que el testador manifiesta su ùltima


voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando
enteradas de lo que en èl se dispone.

-Caracterìsticas: Se debe otorgar en Escritura Pùblica, comparecen varias personas


al otorgamiento del testamento, por la misma razòn varias personas tienen
conocimiento del contenido del testamento. -Solemnidades: Arts. 954 al 958 del
C.C. Arts. 42 al 45 del C. de N.
18.3.5.1.2)Cerrados:
-Definiciòn: Es cerrado el testamento cuando el testador, sin revelar su ùltima
voluntad, declara que èsta se halla contenida en el pliego que presenta a las
personas que han de autorizar el acto. -Caracterìsticas: Se puede extender en
papel corriente, se le llama asì porque la intervenciòn del notario se concreta a
presenciar que el documento contentivo del testamento se ponga dentro de una
cubierta (generalmente sobre) oculta al conocimiento del mundo, se hace constar
en acta los requisitos previstos en el art. 959, no pueden hacer testamento cerrado
el ciego y el que no sepa leer y escribir, se debe transcribir en protocolo el acta de
otorgamiento.

-Solemnidades: Art. 959 del C.C.

18.3.5.2)Especiales:

-Definiciòn: Son los otorgados en circunstancias muy especiales.


-Enumeraciòn legal:
&Testamento militar art. 965 y 966 del C.C.
&Testamento marìtimo art. 967 a 970 del C.C.
&Testamento en lugar incomunicado art. 971 del C.C.
&Testamento del preso art. 972 del C.C.
&Testamento otorgado en el extranjero art. 974 y 976 del C.C.
18.3.6)Solemnidades del testamento del ciego y del sordo: Art. 957 y 958 del C.C.
55
19)SUSTITUCIÒN HEREDITARIA:

19.1)Definiciòn:
Es el llamamiento que hace el testador en favor de otra personas distinta del
heredero, bien por si èste no llega a serlo, bien para despùes que èste lo sea.
Disposiciòn testamentaria en virtud de la cual el causante llama a la titularidad de
la herencia a un posterior heredero en defecto del primero.
19.2)Naturaleza jurìdica:

19.2.1)Como una instituciòn condicional: Existe la condiciòn de que el primer


llamado a heredar no llege a serlo porque tenga impedimento o bien porque
repudie la herencia.

19.2.2)Como una liberalidad: Es una simple prevenciòn que surge cuando el


primeramente instituido no hereda.

19.2.3)Como una sustituciòn indirecta, oblicua o fideicomisoria: Existen varias


personas llamadas sucesivamente, de modo efectivo, al disfrute de la herencia, por
lo que hay una serie de herederos efectivos que se van sucediendo en el tiempo,
de aqui resulta que la adquisiciòn del primeramente instituido, no es definitiva y
plena, sino que dura mientras llega el momento en que la herencia pasa al
siguiente favorecido y asì sucesivamente. Art. 1000 del C.C.

19.3)Clasificaciòn: Vulgar, pupilar, ejemplar, compendiosa, fideicomisoria.

20)ACEPTACIÒN DE LA HERENCIA:
20.1)Definiciòn:
Declaraciòn unilateral de voluntad de caràcter irrevocable por cuya virtud el
llamado a una herencia manifiesta su deseo de investirse de la cualidad de
heredero asumiendo la posiciòn jurìdica que la misma presupone. Acto voluntario y
libre por el cual heredero adquiere la herencia que se retrotrae desde el momento
de la muerte del causante.

20.2)Formas:
20.2.1)Expresa: Art. 1026 y 1027 del C.C.
20.2.2)Tàcita: Art. 1028 del C.C:
20.2.3)Pura o Simple (Teorìa subjetiva de la sucesiòn hereditaria): Se produce una
ilimitada responsabilidad del heredero quedando obligado a pagar las deudas y
56
demàs cargas de la herencia con sus propios bienes. (No es aceptada por nuestra
legislaciòn).

20.2.4)Bajo beneficio de inventario: El heredero acepta la herencia pero no


responde de las cargas o deudas de la herencia, sino hasta donde alcance a
cubrirlas el activo de las mismas. Es una modalidad de la aceptaciòn sucesoria
autorizada por la ley por cuya virtud se establece la separaciòn de patrimonios
limitandose la responsabilidad del heredero por las deudas y cargas de las
herencias a los bienes que integran la sucesiòn. Art. 920 del C.C.

20.3)Plazo de la aceptaciòn: 6 meses. Art. 1031 del C.C.

21)RENUNCIA DE LA HERENCIA:
21.1)Definiciòn:
Acto jurìdico unilateral y personal por el cual una persona rechaza hacer suyo
un patrimonio hereditario.

21.2)Efectos:

-La renuncia de la herencia dejada a menores e incapaces deberà hacerse con


aprobaciòn judicial e intervenciòn del Ministerio Pùblico. Art. 1029 del C.C.
-La renuncia de la herencia no priva al que la hace de reclamar los legados que se
le hubieren dejado. Art. 1035 del C.C.

-Arts. 1036, 1037, 1039 del C.C.

21.3)Regulaciòn legal: Arts. 1033 al 1040 del C.C.

22)LEGADOS: (Donaciòn por causa de muerte).

22.1)Definiciòn:
Es la transmiciòn gratuita y a tìtulo particular hecha por el testador de un
bien determinado o suceptible de determinarse, que puede constituirse en una
cosa, un derecho o un servicio hecho en favor de una persona y a cargo de la
herencia de un derecho o de otro legatario cuyo dominio y posiciòn se transmite en
el momento de la muerte del testador si se trata de cosa determinada o hasta que
estas se determinan posteriormente. Es la declararaciòn de voluntad del causante,
expresada en testamento por cuyo medio dispone, a favor de una o màs personas,
de determinado bien o bienes. Art. 1002 del C.C.
57
22.2)Clasificaciòn:

22.2.1)Puros: Se constituyen sin prefijar dia, condiciòn ni calidad o circunstancia


alguna que modifique o suspenda su entrega, en estos legados, el legatario
adquiere el derecho a los mismos desde la muerte del testador y lo transmite a sus
herederos.

22.2.2)Condicionales: Su efectividad depende de la realizaciòn de un


acontecimiento futuro o incierto establecido por el causante en su testamento.
Estos a su vez pueden ser:
-Suspensivos: Se tiene que esperar a que se cumpla el acontecimiento propio de la
condiciòn.

-Resolutorios: Se impone el incumplimiento de un acontecimiento.


22.2.3)A termino: Se establece un dia o tiempo determinado en los cuales han de
comenzar o cesar los efectos de la instituciòn. Estos pueden ser:
-Suspensivos: Cuando se cumple el dia o tiempo, se entrega el legado al legatario.

-Resolutorios: Cuando se cumple dicho dia o termino el legatario tendra que


devolver el legado a la persona indicada por el testador o a los herederos.
-Mudal o submodo: Se da cuando el testador le da un objeto o fin al legado, lo que
implica, un gravamen o carga para el legatario.

-Subcausa: Cuando el testador expresa la razòn que tuvo para hacer el legado.

-Subdemostraciòn: Cuando el testador pone a la cosa alguna señal, circunstancia o


aditamento que la designe o que la haga conocer con mayor certeza.

22.3)Aceptaciòn del legado:

Declaraciòn de voluntad por la cual el legatario confirma la adquisiciòn del


legado ya operado "ipso jure". Art. 1010 del C.C.

22.4)Revocaciòn del legado:


Se sostiene que es revocable en virtud de que a su vez es revocable el
testamento donde eventualmente se otorga un legado Art. 935.
22.5)Renuncia del legado:

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declaraciòn de voluntad que hace la persona beneficiada con un legado en
cuya virtud expresa su intenciòn de no querer gozar de la condiciòn de legatario y
tiene las caracteristicas siguientes:

-A de ser un acto voluntario y libre.


-Debe estarse seguro de que el causante a fallecido.
-No tiene mayores formalismos o solemnidades.

23)ALBACEAZGO:

23.1)Definiciòn:
Personas designadas por el testador o por los herederos para cumplir las
disposiciones testamentarias o para representar a la sucesiòn y ejercitar todas las
acciones correspondientes al "decujus", asì como para cumplir sus obligaciones,
procediendo a la administraciòn, liquidaciòn y divisiòn de la herencia. Art. 1041 del
C.C:

23.2)Clasificaciòn:

-Testamentario: Cuando su nombramiento deviene del testamento.


-Judicial: Cuando es nombrado por el Juez, sòlo en los casos de renuncia, remociòn
o falta del que estaba nombrado en el testamento, cuando asì lo pidieren los
herederos instituidos. Art. 1042 y 1043 del C.C.
23.3)Requisitos para ser albacea: Art. 1048 del C.C.
23.4)Facultades y atribuciones: Art. 1050 del C.C.
23.5)Plazo del albaceazgo: 1 año, si el testador no fijo plazo. Art. 1058 del C.C.

24)SUCESIÒN INTESTADA, LEGÌTIMA O LEGAL:

24.1)Definiciòn:
Es la establecida por la ley para arreglar la ordenaciòn y distribuciòn de los
bienes dejados por una persona cuando muere sin haber elaborado antes un
testamento o cuando elabora uno pero ineficaz o insuficiente para poder llevarse a
cabo aquella distribuciòn. Se le denomina tambièn "ad-intestato"
24.2)Su fundamento:

El fundamento tradicional de la sucesiòn intestada radica en la presunciòn,


contenida en la ley, de expresiòn de ùltima voluntad de la persona que no otorgò
testamento, o que habièndolo otorgado resulta nulo o ineficaz. La doctrina
59
moderna se inclina a considerar que el fundamento de la sucesiòn intestada radica
en el reconocimiento de vìnculos familiares, tomando en cuenta, subjetivamente, la
relaciòn entre el causante y sus parientes màs cercanos.

24.3)Casos en que tiene lugar: Art. 1068 del C.C.

24.4)Orden de la sucesiòn intestada:

24.4.1)En primer lugar: los hijos, incluyendo a los adoptivos, y el cònyuge


sobreviviente; quienes heredaràn por partes iguales. Art. 1078 del C.C.

24.4.2)En segundo lugar: a falta de descendencia sucederàn los ascendientes màs


proximos y el cònyuge, por iguales porciones. Art. 1079 del C.C.

24.4.3)En tercer lugar: a falta de los llamados a suceder, segùn el artìculo


anteriormente citado, sucederàn los parientes colaterales hasta el cuarto grado.
Art. 1080 del C.C.

24.5)Herencia yacente:

Se designa con este nombre la herencia en cuya posesiòn no ha entrado


todavia el heredero testamentario o "ab-intestato"; o aquella en la que no se han
hecho las particiones, de haber varios herederos.
24.6)Herencia vacante:

Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja el difunto intestado


cuando carece de herederos llamados por la ley para sucederle; o que, si los tiene,
no se presentan, repudian la sucesiòn o son indignos o incapaces para heredar. La
herencia puede quedar vacante tambièn, aun con testamento, si el heredero
voluntario premuere al testador o no quiere o no puede aceptar la sucesiòn ni
transmitir su derecho, y faltan ademàs herederos "ab-intestato".

25)MASA HEREDITARIA Y PARTICIÒN:

25.1)Definiciones:

25.1.1)Particiòn: Es el acto por el cual, del conjunto de bienes que forman la masa
hereditaria, se adjudica a los herederos, determinados y especìficos bienes o partes
alìcuotas de los mismos. Es la atribuciòn que se hace a cada uno de los herederos
60
de los bienes singulares o porciones indivisas de bienes concretos en la cuantia
correspondiente a su propia cuota hereditaria. Art. 1085 del C.C.

25.1.2)Maza hereditaria: Se entiende el conjunto de bienes que quedan despùes


de pagarse las deudas del causante. Es la universalidad de los bienes activos del
causante a los cuales ya se les dedujo el pasivo de la herencia. Art. 1105 del C.C.

25.2)Procedencia de la particiòn:

Procede la particiòn cuando han sido aprobados el inventario y la cuenta de


administraciòn. Art. 1085 del C.C.

25.3)Suspensiòn de la particiòn:
Sòlo puede suspenderse una particiòn en virtud de convenio expreso de los
interesados y por un plazo que no pase de 3 años. Art. 1086 del C.C.
25.4)Rescisiòn y nulidad de la particiòn: Art. 1118 al 1123 del C.C.

DERECHO CIVIL III.

1)NOCIONES GENERALES:

1.1)Definiciòn del Derecho de Obligaciones:

Rama del Derecho Civil que trata de las relaciones entre acreedor y deudor,
en todas sus especies, de los derechos personales que se concretan en la exigencia
ajena de hacer o de no hacer, de dar o no dar algo.
61
1.2)Posiciòn del Còdigo Civil: Art. 1319 del C.C.

El precepto legal mencionado no contiene propiamente una definiciòn, pero


resalta los tres aspectos objetivos de la obligaciòn: dar, hacer o no hacer alguna
cosa.

1.3)Caractères del Derecho de Obligaciones:


-Es parte del Derecho Civil.

-Regula relaciones entre acreedor y deudor.

-Su concepto es incompleto porque este derecho estudia tanto el deber jurìdico del
deudor, en cuanto al cumplimiento de la prestaciòn, asì como el derecho subjetivo
del acreedor, de exiguir al deudor el cumplimiento de la prestaciòn y por ende
disfrutar de los beneficios de dichas prestaciònes.
-Su concepto es de naturaleza bilateral-sinalagmàtico, porque la situaciòn de los
sujetos de un negocio jurìdico reùne las caracterìsticas de facultad y obligaciòn a la
vez.

1.4)Patrimonialidad de la prestaciòn:
Tradicionalmente se ha afirmado que la prestaciòn ha de tener
necesariamente un substrato Econòmico-pecuniario. En la actualidad se afirma,
que puedan existir obligaciones cuya razòn esencial de haber surgido a la vida
jurìdica obedezca al propòsito de salvaguardar o defender intereses morales o
subjetivos no susceptibles de una estimaciòn econòmica. Debe aceptarse que en
materia de obligaciones derivadas de los contratos, la idea fundamental de nuestro
còdigo civil ha sido que la prestaciòn debe ser susceptible de una apreciaciòn
pecuniaria. Pero es indudable tambièn que en muchos casos las obligaciones tienen
por objeto la protecciòn de intereses puramente morales y que, como
consecuencia, encontramos tambièn obligaciones de contenido puramente moral.
No puede admitirse como un principio absoluto, que una obligaciòn deba tener por
objeto, siempre y exclusivamente, prestaciones de caràcter econòmico.

1.5)Corriente unificadora del derecho civil y mercantil en materia de obligaciones:

2)NATURALEZA DE LA OBLIGACIÒN:

2.1)Definiciòn de la obligaciòn:

62
Es la relaciòn jurìdica en virtud de la cual una persona (deudor), debe una
determinada prestaciòn a otra (acreedor), que tiene la facultad de exigirla,
constriñendo a la primera a satisfacerla.

2.2)Evoluciòn històrica:

Surgue la obligaciòn cuando se advierte que cabe diferir el cumplimiento de


las prestaciones, que no todas las relaciones se agotan en la instantaneidad del
trueque. Al surgir la idea de las prestaciones futuras se crearon nuevas relaciones
econòmicas entre las personas ya que cada quien en su relaciòn econòmica va a
confiar en la futura prestaciòn a que esta obligada realizar la otra persona y
viceversa, de aqui surge el concepto de "crèdito".

La primera etapa en la concepciòn de las obligaciones ha sido estrictamente


personal: Se obliga una persona, el deudor frente a otra, el acreedor, y la ùnica
garantìa es tambièn personal; si aquèl no cumple, èste se apodera de èl, lo reduce
a preso o esclavo, por eso en esta època la prisiòn por deudas tenia plena vigencia.
Es en el derecho romano en el cual se humaniza la satisfacciòn de la deuda al
producirse la fundamental evoluciòn de la responsabilidad real; la obligaciòn, sì,
constituye un elemento de coacciòn sobre la voluntad del deudor, pero es su
patrimonio el que debe satisfacer el derecho o interès del acreedor.
En la actualidad se concibe como una relaciòn jurìdica patrimonial, en virtud
de la cual una persona, llamada deudor, se vincula a una prestaciòn, positiva o
negativa, hacia otra persona, llamada acreedor.
2.3)Concepciones subjetiva y patrimonial:

2.3.1)Concepciòn subjetiva o personalista: Se hace enfasis en el poder que tiene el


acreedor de exigir o constreñir la voluntad del deudor para que cumpla con la
obligaciòn. "La obligaciòn es un vìnculo de derecho, por el que somos constreñidos
con la necesidad de pagar alguna cosa segùn las leyes de nuestra ciudad".

2.3.2)Concepciòn objetiva o patrimonialista: Se hace enfasis en la prestaciòn


pecuniaria que es debida por el deudor en virtud de la obligaciòn. "La relaciòn
jurìdica establecida entre dos o màs personas, por virtud de la cual una de ellas, el
deudor, se constituye en el deber de entregar a la otra, acreedor, una prestaciòn".

2.4)Elementos de la obligaciòn: Es aceptado por la doctrina que la obligaciòn


consta de tres elementos: El personal o subjetivo (sujetos), el real u objetivo
(prestaciòn) y el vinculatorio (relaciòn jurìdica).
63
2.4.1)Elemento Personal: Tiene dos polos; el activo y el pasivo, al primero se le
denomina sujeto actio o acreedor, por ser el titular del derecho subjetivo creado
por el surgimiento de la obligaciòn. Al segundo se le denomina sujeto pasivo o
deudor, porque su actitud desde el nacimiento hasta la extinciòn de la obligaciòn,
se contrae a observar una conducta que sòlo tenga por objeto el cumplimiento de
aquello a que se obligò. Debe tenerse presente que por regla general el sujeto
activo o acreedor en una obligaciòn, es a su vez sujeto pasivo o deudor, por razòn
de la contraprestaciòn que està llamado a hacer efectiva, y que el sujeto pasivo o
deudor es a la vez sujeto activo o acreedor en relaciòn a dicha contraprestaciòn.
2.4.2)Elemento real: En la actualidad se admite generalmente que el elemento real
de la obligaciòn lo constituye la prestaciòn, o sea aquella conducta o
comportamiento a que el deudor se comprometiò y que el acreedor està
legalmente capacitado a exigir de èl, conducta que en ùltimo tèrmino incide en dar,
hacer o no hacer alguna cosa.
2.4.3)Elemento vinculatorio: Su efecto es que el acreedor este facultado y el
deudor obligado en relaciòn a la prestaciòn, o sea que esten vinculados. Este
elemento permite la coherente actuaciòn de los elementos objetivos y subjetivos
de la obligaciòn y de sus consecuencias jurìdicas (cumplimiento o incumplimiento).

2.5)Fuentes de la obligaciòn:

Son los hechos jurìdicos por virtud de los cuales se originan o nacen (las
obligaciones), creando el vìnculo jurìdico entre acreedor y deudor.

El Còdigo Civil no contiene precepto expreso que se refiera a las fuentes o


causas de la obligaciòn. Es a travès de sus apartados (tìtulos) que desarrolla el
tema, distinguiendo:

2.5.1)El acto jurìdico. Art. 1319 del C.C.

2.5.2)El contrato. Art. 1517 del C.C.

2.5.3)Hechos lìcitos sin convenio.

-Gestiòn de negocios. Art. 1605 del C.C.

-Enriquecimiento sin causa. Art. 1616 del C.C.

64
-Declaraciòn unilateral de voluntad:

&Oferta al pùblico. Art. 1629 del C.C.

&Promesa de recompensa. Art. 1630 del C.C.

&Tìtulos al portador. Art. 1638 del C.C.

2.5.4)Hechos y actos ilìcitos. Art. 1645 al 1673 del C.C.

-Delitos dolosos o culposos. Art. 1646 del C.C.

-Accidentes de Trabajo. Art. 1649 del C.C.

-Abuso del derecho. Art. 1653 del C.C. Etcètera.

2.6)Obligaciones provenientes de actos lìcitos sin convenio (cuasicontrato):

2.6.1)Enriquecimiento sin causa: Existe enriquecimiento injusto o sin causa cuando


una persona se lucra o beneficia a costa de otra, sin que tal desplazamiento
patrimonial se funde en una causa jurìdica.
-Fundamento: Es de derecho natural y de equidad que nadie se haga màs rico en
detrimento e injuria de otro.
-Elementos:
&Empobrecimiento de una persona.
&Enriquecimiento de la otra.
&Relaciòn del enriquecimiento y el empobrecimiento.
&Ausencia de causa.

2.6.2)Pago de lo indebido: Consiste en el pago, por error, de una obligaciòn


inexistente o que ya se habia extinguido.
-Efectos: De este pago erròneo e indebido surge la fundamental obligaciòn para el
que lo recibe de su restituciòn. Existen dos excepciones en las que se tipifica la
irrecobrabilidad:

Lo que se hubiere dado con objeto de alimentos o por causa de piedad. Art. 1618
al 1628 del C.C.

2.6.3)Gestiòn de negocios: Es la intromisiòn voluntaria que una persona realiza en


65
los asuntos abandonados por un tercero en interès del mismo tercero y con animo
de obligarse. La gestiòn de negociòs es muy parecida a la instituciòn del mandato,
pero la diferencia fundamental estriba en que en el mandato existe un contrato o
sea un pacto de voluntades en la gestiòn de negocios no. -Fundamento: Existe esta
figura por la necesidad de que el patrimonio de una persona no se vea disminuido
o extinguido por la imposibilidad del titular del mismo de atender los negocios que
le son propios, no habiendo delegado tal responsabilidad en algùn representante
legal.
-Elementos: subjetivo, objetivo y vinculatorio.

-Caracterìsticas: Sin convenio, sin pacto de voluntades, sin conocimiento del


dueño, el negocio debe ser ajeno al gestor, debe gestionarse en interes del
dominus, se debe gestionar de buena fe los asuntos ajenos como si fueran propios,
que sea un acto voluntario, que se gestione por cuenta y en interès del dominus,
que la intervenciòn del gestor este justificada por la ausencia absoluta del cuidado
sobre el asunto o negocio.

-Efectos:
&De la obligaciòn del gestor:
A)Mientras realiza la gestiòn: 1606 al 1610 del C.C.
B)Cuando se termina la gestiòn:
B.1)Restituir al dueño todo lo que se halle en su poder: 1607, 1706 del C.C.
B.2)Rendir cuentas de su administraciòn:
&De la obligaciòn del dueño:
A)Si ratifica. Art. 1611 del C.C.
1)Reembolsar al gestor los gastos necesarios para ejecutar la gestiòn. Art. 1611 y
1713 del C.C.
2)Indemnizar los daños y prejuicios al gestor. Art. 1714 del C.C.
B)Si no ratifica: 1612 del C.C.
Ver: Arts. 1605 al 1615 del C.C.

2.6.4)Declaraciòn unilateral de voluntad: Es el acto jurìdico en virtud del cual una


persona se obliga a realizar una prestaciòn en beneficio de otra, sin mediar el
consentimiento del beneficiario. -Antecedentes historicos: En la antiguedad no se
consideraba a la declaraciòn unilateral de voluntad como fuente de obligaciones,
pero existian dos excepciones que con el tiempo genero la aceptaciòn de dicha
figura jurìdica, estas dos excepciones existieron en el derecho romano y fueron la
"pollicitatio" y el "Votum". La primera era una promesa unilateral hecha por un
ciudadano en favor de un ciudad, por una justa causa. La segunda es una promesa
66
hecha en favor de una divinidad.
-Concepciones doctrinarias: Existen dos teorìas que buscan explicar esta
instituciòn:

&Teorìa positivista: Por una parte considera que es la unica fuente de obligaciones,
ya que las declaraciones no son simultaneas, o sea pues la obligaciòn estarìa
constituida por declaraciones unilaterales de voluntad mutuas emitidas una tras
otra. Por otra parte tiene un sesgo pragmatico al afirmar, que dependiendo de si
las caracterìsticas del negocio lo exiguen, podemos estar presentes ante una
declaraciòn unilateral de voluntad.
&Teorìa negativista: Niega la posibilidad, al afirmar que a nadie se le obliga contra
su voluntad o sin su consentimiento. Por otro lado, siendo fiel a los elementos de
toda obligaciòn, no puede existir una indeterminaciòn del elemento subjetivo de la
relaciòn jurìdica. Su caràcter de revocable es incompatible con la obligaciòn.

-Posiciòn del Còdigo Civil: Arts. 1629 al 1644 del C.C.

La declaraciòn unilateral de voluntad tiene 3 formas:


&Oferta al pùblico. Art. 1629 del C.C.

&Promesa de recompensa. Art. 1630 del C.C.

&Tìtulos al portador. Art. 1638 del C.C.

2.7)Obligaciones que proceden de actos y hechos ilìcitos:

2.7.1)Definiciones:

-Hecho jurìdico (natural): Aquel hecho producido en el espacio y en el tiempo, no


motivado por la voluntad humana, que por si o junto con otros producen un efecto
jurìdico de adquisiciòn, modificaciòn o perdida de un derecho. Tiene dos elementos:
El acontecimiento concreto y la declaraciòn del ordenamiento jurìdico que liga al
hecho, determinado efecto legal.
-Acto jurìdico (humano): Acto realizado por el hombre que busca producir ciertos
efectos jurìdicos de adquisiciòn, modificaciòn o perdida de un derecho. Tiene los
siguientes elementos: Tiene su origen en la voluntad humana, la voluntad debe ser
conciente y exteriorizada, que produzca efectos jurìdicos.
El acto jurìdico puede ser lìcito o ilìcito: Lìcito cuando la conducta humana se
apega estrictamente a las normas jurìdicas, ilìcito cuando se viola una norma
67
jurìdica determinada. A su vez el acto jurìdico ilìcito puede ser penal o civil,
dependiendo que se viole la ley penal o la civil. Independientemente que tipo de
ilicitud se de, el acto ilìcito da origen siempre a una obligaciòn cuya prestaciòn
consiste invariablemente en la reparaciòn del daño o perjuicio ocasionado por dicho
acto, dando lugar a la llamada responsabilidad civil.

2.7.2)Responsabilidad civil por actos propios: Se refiere a que la misma persona


que ocasione el daño o perjuicio debe repararlo. Art. 1645, 1646 del C.C.

2.7.3)Responsabilidad civil por actos de terceros: El obligado a reparar los daños o


perjuicios no es el que los ocaciono sino otra persona. 1651, 1669 del C.C.

2.7.4)Daños que causen animales: 1669 del C.C.

2.7.5)Daños provocados por cosas inanimadas: 1671,1673,2015 del C.C.

2.7.6)Abuso de derecho (ius abutendi): Acciòn de translimitarse del marco de


ejercicio de los derechos que da la ley. Art. 464,1653,1907 el C.C. Ver Ley del
Organismo Judicial. El ius abutendi puede darse por acciòn u omisiòn, toda persona
a quien favorece un derecho debe usar esa facultad para los fines propios con que
fue creado y que como consecuencia toda violaciòn lleva efectos jurìdicos. Art.
1659 del C.C.

2.7.7)Teorìas sobre la responsabilidad civil (subjetiva y objetiva):

-Teorìa subjetiva o de la culpabilidad: El sistema tradicional de la responsabilidad


se fundamenta en la culpabilidad de la persona, sea esta culposa o dolosa.

-Teorìa objetiva o de la causalidad: Fundamenta la responsabilidad por los daños


causados por la mera relaciòn de causa-efecto, formula en la que se inserta el acto
ilìcito, como causa y el daño provocado como efecto.

2.7.8)Posiciòn del còdigo civil: Arts. 1645 al 1673 del C.C.

3)CLASIFICACIÒN DE LAS OBLIGACIONES:

3.1)Con relaciòn al sujeto:

3.1.1)Obligaciones simples y mancomunadas: Las primeras son aquellas


68
obligaciones en que existe un solo sujeto activo o acreedor y un solo sujeto pasivo
o deudor. Las segundas (llamadas tambièn mùltiples, colectivas o compuestas),
son aquellas en que la titularidad de la obligaciòn-titularidad activa, pasiva o
ambas-, corresponde a dos o màs personas. La intervenciòn de dos o màs personas
como acreedoras o como deudoras en el surgimiento o nacimiento de una relaciòn
obligatoria, puede dar lugar a una variada serie de obligaciones que generalmente
son estudiadas bajo la figura denominada "mancomunidad". Art. 1347 del C.C.

3.1.2)Mancomunidad simple y solidaria: Se dice que existe mancomunidad simple


o a prorrata cuando por razòn de la obligaciòn creada entre màs de dos personas,
la prestaciòn, en su aspecto negativo o deudor, se presenta en forma tal que cada
obligado lo està ùnicamente en la parte o proporciòn que le corresponde segùn los
tèrminos de la relaciòn obligatoria. Art. 1348 del C.C. Las obligaciones
mancomunadamente solidarias son aquellas en que, existiendo varios acreedores o
deudores, cada acreedor puede exigir y cada deudor debe prestar ìntegramente la
prestaciòn, de tal forma que la obligaciòn queda totalmente extinguida por la
reclamaciòn de un solo acreedor y el pago de un solo deudor. Art. 1352 del C.C.

3.1.3)Mancomunidad solidaria activa: La solidaridad activa se caracteriza porque


cada acreedor viene a ser titular de la plena capacidad de cobro.
3.1.4)Mancomunidad solidaria pasiva: Se caracterìza porque en ella cada uno de
los deudores tiene una obligaciòn absoluta de pago frente al acreedor comùn. Art.
1352 del C.C.

3.1.5)Mancomunidad solidaria mixta: Esta conformada por una integraciòn de los


dos anteriores conceptos.

3.1.6)Efectos de las obligaciones mancomunadas simples y solidarias: Arts. 1347 al


1372 del C.C.

3.2)Con relaciòn al objeto:

3.2.1)Obligaciones especìficas y genèricas: Las primeras son aquellas obligaciones


en las cuales un objeto està individual y precisamente determinado a manera que
el cumplimiento sòlo puede resultar por el hacer o no hacer o por el dar una cosa
cierta, identificada en su estricta y verdadera identidad. Las segundas son aquellas
obligaciones en las que la prestaciòn queda constituida en relaciòn a cosa
indeterminada en su especie, como su nombre lo indica, la prestaciòn està referida
a un gènero, sin incidir propiamente en una especie dentro del mismo. Art. 1321
69
del C.C.

3.2.2)Obligaciones limitadas e ilimitadas: Las primeras son aquellas en las que se


tiene claramente determinado el objeto de la prestaciòn. Las segundas son las que
mayor grado de generalidad tienen, ya que el objeto de la prestaciòn esta perdido
en una generalidad de objetos normalmente de una misma especie, sin que se
pueda determinar exactamente cuál es.

-Diferencias:
&Se tiene que entregar exactamente la prestaciòn prometida.
&Puede buscarse la prestaciòn entre varias cosas posibles que constituyen la
obligaciòn.
&Se puede liberar de la obligaciòn en caso de perdida por caso fortuito sin culpa del
deudor.
&Para liberarse de la obligaciòn tendrìa que desaparecer toda la especie lo cual es
casi imposible.

3.2.3)Obligaciones conjuntivas o copulativas, alternativas y facultativas:


-Conjuntivas o copulativas: Son las que comprenden diversas prestaciones debidas
acumulativamente de tal suerte que la obligaciòn no esta enteramente ejecutada si
una de tales prestaciones no se ha cumplido.

-Alternativas: Aqui el deudor esta alternativamente obligado a varias prestaciones


y extingue la obligaciòn entregando o haciendo una de ellas. Situadas varias
prestaciones en la olbigaciòn se puede elegir al momento del cumplimiento una de
ellas quedando todos las demàs libres.

-Facultativas: No comprenden sino una sola prestaciòn. Pero con la facultad para el
deudor de liberarse cumpliendo otra prestaciòn.

3.2.4)Obligaciones divisibles e indivisibles: Las primeras son aquellas obligaciones


que admiten debido cumplimiento a travès de la ejecuciòn parcial de las mismas
sin ser afectada la esencia de la relaciòn obligatoria. Art. 1373, 1374 del C.C.

Las segundas son aquellas obligaciones cuyo cumplimiento, (en virtud de pacto o
por disposiciòn de la ley), no puede efectuarse parcialmente, o no puede efectuarse
en esa forma por no permitirlo la naturaleza de la prestaciòn. Art. 1373, 1376 del
C.C.

70
3.2.5)Obligaciones positivas y negativas: En esta clase de obligaciones la distinciòn
radica en que la voluntad sea actuante o pasiva. Se define como positiva aquella
obligaciòn en la cual se requiere que la voluntad del deudor sea manifestada en
forma activa para el debido cumplimiento de la misma, existen de dos tipos:
obligaciòn de dar, art. 1320,1321 del C.C.; y de hacer, art. 1323,1324,1325 del
C.C. La segunda es aquella obligaciòn en que la voluntad del deudor, lejos de
manifestarse activamente, debe contraerse a una abstenciòn en el dar o en el
hacer alguna cosa. Art. 1326 al 1328 del C.C.

3.3)Con relaciòn al vìnculo:

3.3.1)Naturales y civiles: Las naturales son aquellas que sin tener el caràcter de
obligaciones propiamente dichas, se cumplen por una persona a quien legalmente
no puede exigirse su cumplimiento, pero quien, por otra parte, no tiene derecho a
exigir la devoluciòn de lo pagado. Las civiles son aquellas que surgen a la vida
jurìdica con los requisitos necesarios para su validez y exigibilidad.

3.3.2)Unilaterales y bilaterales: Las unilaterales son las obligaciones en las cuales


una persona ocupa solamente el polo activo(acreedor), o bien el polo
pasivo(deudor), o a la inversa, sin que haya entrecruce de prestaciones. Ejem.
Contrato gratuito de depòsito Art. 1974 del C.C. Las bilaterales o recìprocas son
aquellas obligaciones en las cuales las personas que intervienen en las mismas,
creàndolas, tienen a la vez la calidad de acreedor y de deudor de determinadas
prestaciones. Ejem. Contrato de compra-venta.

3.3.3)Obligaciones condicionales: Son definidas como aquellas obligaciones cuya


eficacia depende de la realizaciòn o no realizaciòn de un acontecimiento futuro e
incierto o del acontecimiento que constituye la condiciòn. Art. 1269 del C.C.

Existen dos clases:


-Suspensivas: Cuando el cumplimiento de la condiciòn hace surgir la obligaciòn o el
derecho. Existe un derecho inerme. Cuando se da el acontecimiento el derecho
nace.
-Resolutorias: Se mantiene el derecho o la obligaciòn mientras la condiciòn no se
de. A su vez existen los siguientes tipos de obligaciones condicionales resolutorias:

&Expresa: Esta pactada o convenida en forma absolutamente clara y no deja duda


sobre su existencia.

71
&Tàcita: Condiciòn que se da cuando las partes no la han convenido, pero se
presume de acuerdo con la ley requiriendose de declaraciòn judicial.
&Positivas: Cuando el acontecimiento futuro e incierto puede realizarse por un
hecho natural o por la actividad del ser humano. Art. 1270 del C.C.
&Negativas: Implican la no realizaciòn de un hecho o sea una abstenciòn.
&Potestativas o voluntarias: Cuando depende puramente de la voluntad de una de
las partes.
&Causal: Es causal cuando depende enteramente del acaso (eventualidad) o de la
voluntad de un tercero no interesado en el contrato.
&Mixta: Cuando depende juntamente de un acontecimiento ajeno de la voluntad de
las partes y de la voluntad de una de ellas.

3.3.3)Obligaciones a plazo: Son aquellas obligaciones cuya eficacia y debido


cumplimiento se postergan a una fecha cierta o incierta, en que debe de ocurrir un
suceso necesariamente futuro. Art. 1279 del C.C.
&Clases de plazo:
-Por su duraciòn:
$Determinados: Cuando se señala el dia exacto del vencimiento del plazo.
$Indeterminados:
%Relativos: Cuando la determinaciòn de la fecha de vencimiento nos obliga a
realizar un computo.
%Absoluto: Cuando depende de un acontecimiento futuro incierto.
-Por su origen: Voluntario, legal y judicial.
&Renuncia y caducidad del plazo: La renuncia se da cuando la persona a quien
favorece el plazo(deudor) no le interesa hacer uso de èl y renuncia al derecho que
le ha concedido la otra parte o la ley, no hace uso de esa potestad que tiene. Art.
1280 del C.C. La caducidad ocurre cuando el deudor se encuentra privado del
plazo, se da en perjuicio de este y sucede en los casos siguientes Art. 1281, 722
del C.C. Cuando se incumple con la obligaciòn caduca el plazo, da derecho al
acreedor de dar por terminado el plazo anticipadamente.
&Diferencia entre plazo y condiciòn:

-La condiciòn es incierta, el plazo es cierto por largo o extenso que sea se cumple.

-La condiciòn determina que la obligaciòn nasca o se extinga, en cambio el plazo


solo señala cuando comienza el derecho de exiguir el cumplimiento de la obligaciòn
o en que fecha concluye.

4)CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:


72
El cumplimiento de la obligaciòn es sòlo y simplemente un hecho, un hecho
que produce la extinciòn de la obligaciòn. Ese hecho es el pago.

4.1)Definiciòn:

Exacta realizaciòn de la prestaciòn debida al acreedor. El pago es un acto


jurìdico consensual consistente en el cumplimiento de la obligaciòn de dar, de
hacer o de no hacer, que se ejecuta con la intenciòn de extingir una deuda
preexistente.

4.2)Naturaleza jurìdica del pago:

4.2.1)Como un contrato: Un contrato no es su esencia ya que antes del contrato


no existe obligaciòn. Esta debiene del contrato.

4.2.2)Como un negocio jurìdico: El pago es un negocio jurìdico en razòn de tener


por objeto, en todos los casos, producir efectos jurìdicos (extinciòn de la obligaciòn,
y los derivados de esa extinciòn).

4.2.3)Como un acto jurìdico unilateral: Aparece cuando se da sin el consentimiento


del acreedor. Ejem: consignaciòn.

4.2.4)Como un acto jurìdico bilateral: El pago implica un acuerdo entre quien lo


hace y quien lo recibe.

4.2.5)Posiciòn eclèctica: Concilia las posiciones 2 y 3, haciendo depender la


clasificaciòn de cada caso.

4.3)Concepciones restringida, genèrica y tècnica: (no encontrado).


4.4)Pago en moneda extranjera: Art. 1396 del C.C.
4.5)Pago con cheque: Art. 1394 del C.C.
4.6)Pago en especie: Art. 1397 del C.C.
4.7)Pago por el deudor: Art. 1390 del C.C.
4.8)pago por tercero: Art. 1380,1381,1382 C.C.
4.9)Legitimaciòn para recibir el pago:
El pago debe hacerse
-Al acreedor. Art. 1384 del C.C.
-Al representante legal o a su mandatario. Art. 1384 del C.C.
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-Si se entrega a persona diferente del acreedor es valido si es ratificado por este o
si lo aprovecha.
-Al portador de un recibo del acreedor. Art. 1389,1391 del C.C.
4.10)Formas especiales de pago:

4.10.1)Imputaciòn de pago: Forma especial de realizar el pago por virtud del cual,
en defecto de convenio entre las partes, se determina la deuda a que a de
aplicarse la prestaciòn de pago realizada por el deudor cuando entre este y el
acreedor existen varios creditos de la misma naturaleza. Arts. 1404 al 1407 del
C.C. 4.10.2)Pago por consignaciòn: Es el deposito que en forma legal hace el
deudor de la cosa u objeto de la obligaciòn, cuando el acreedor no quiere o no
puede recibir el pago. Arts. 1408 al 1415 del C.C.

4.10.3)Pago con subrogaciòn: Art. 1382 del C.C.

4.10.4)Daciòn en pago: Es el acto en cuya virtud el deudor entrega


voluntariamente una cosa diversa de la estipulada en el contrato al acreedor quien
consiente en recibirla. (Es totalmente diferente a las obligaciones facultativas). Art.
1386 del C.C.

4.10.5)Pago por cesiòn de bienes (Cessio Bonorum): Basicamente es un beneficio


al deudor de buena fe. Facultad que tiene el deudor de ceder sus bienes a sus
acreedores cuando se encuentra en la imposibilidad de continuar sus negocios o de
pagar sus deudas. Art. 1416 al 1422 del C.C. (¿Cuales son las diferencias con el
concurso de acreedores?).

5)INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:


5.1)Definiciòn:
Quebrantamiento de contrato. Falta de pago de una obligaciòn pura o
vencida.
5.2)Clases:
5.2.1)Temporal: Se da una tardanza en el pago, imputable o no al deudor. Se da
entre el vencimiento del plazo y el requerimiento. O sea el deudor ejecuta la
obligaciòn pero despùes que exista un retardo, faltando al tenor de lo establecido
en el contrato.
&Mora del deudor y del acreedor: La mora es el retraso culpable en el
cumplimiento de la obligaciòn, esto es que haya transcurrido el tiempo previsto, en
el contrato o en la ley, para que el deudor cumpliera la obligaciòn.
&Mora del deudor: Retraso culpable en el cumplimiento de la obligaciòn por parte
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del deudor.
&Mora del acreedor: Cuando sin motivo legal no acepta la prestaciòn que se le
ofrece o rehusa realizar los actos preparatorios que le incumben para que el deudor
pueda cumplir su obligaciòn. Art. 1429 del C.C.

&Interpelaciòn Art. 1430 del C.C.: Son las formas de requerir el pago.
-Notarial:
-Judicial: La notificaciòn de la demanda de pago por daños y perjuicios equivale a
requerimiento.
&Efectos: Pago de daños y perjuicios. Art. 1433 del C.C.

5.2.2)Definitivo: Cuando resulta evidente que la obligaciòn no puede ser cumplida,


por causa imputable al deudor.
-Cumplimiento forzoso (Judicial): Se da cuando el deudor no se aviene a respetar
su compromiso, el acreedor puede lograr que sea forzado a ello contando con el
auxilio necesario de los tribunales de justicia. El cumplimiento forzoso procede
cuando el deudor a caido en mora. Existen de dos tipos:
%Directo o especifico: Se puede obtener proporcionandole al acreedor el objeto
mismo de la obligaciòn del deudor. Ejem: Mutuo con garantia hipotecaria.
%Por equivalencia: Resulta cuando es impracticable el cumplimiento del objeto
mismo de la obligaciòn, concediendole al acreedor un substituto de aquel objeto.
Ejem: daños y perjuicios.

&Efectos: El efecto del cumplimiento forzoso es que la obligaciòn, aunque


tardìamente, con retardo, sea cumplida primordialmente en la forma pactada, o
bien segùn lo estipulado entre las partes previendo el incumplir del deudor.

5.2.3)Parcial y total: La primera es la que afecta solo partes de la obligaciòn, como


por ejem: Pagar solo el capital pero no los intereses. Cuando la conducta del
deudor afecta partes fundamentales o no del vinculo haciendo posible no obstante
el cumplimiento de la prestaciòn principal. La segunda se da cuando la obligaciòn
queda totalmente inejecutada.

5.2.4)Activo o por acciòn y pasivo o por omisiòn Art. 1424 del C.C.: El primero se
da cuando la obligaciòn consiste en mantener un estado de abstinencia de inacciòn
o de quietud corporal y lo incumple. Art. 1326 del C.C. Incumplimiento de la
obligaciòn de no hacer. El segundo se da cuando el deudor esta obligado ha realizar
una prestaciòn y no la lleva a cabo.

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5.2.5)Doloso y Culposo: El primero se da cuando el deudor conciente y
voluntariamente insatisface la prestaciòn, o sea tiene la intenciòn de incumplir la
prestaciòn. Ejem: alzamiento de bienes. El segundo se da cuando se incumple con
la obligaciòn, perjudicando a otro, por ignorancia, impericia y negligencia, pero sin
tener el proposito de incumplir con la misma. Art. 1423, 1424, 1425, del C.C.

5.3)Caso fortuito y fuerza mayor: Es todo suceso que, sin intervenir la voluntad del
deudor, resulta imprevisible e inevitable o previsible pero inevitable, dando lugar a
que se impida el cumplimiento de la obligaciòn. Su efecto propio es el de eximir de
responsabilidad al deudor por falta de cumplimiento de la obligaciòn. O sea pues
otro efecto es la extinciòn de la obligaciòn, porque se da un incumplimiento de la
obligaciòn ocurrido por causa no imputable al deudor. El caso fortuito deviene de la
naturaleza, la fuerza mayor deviene de la actividad del ser humano. Art. 1426 del
C.C.

5.4) Resarcimiento de daños y perjuicios: Esto consiste en la determinación de una


suma de dinero destinada a compensar el daño o perjuicio causado por el retardo o
por la inejecución de la prestación.
El primero es la perdida que el acreedor sufre en su patrimonio. El segundo lo
constituyen las ganancias lícitas dejadas de percibir. Existen perjuicios sin daños
que es lo que se le denomina "lucro cesante". Art. 1433 del C.C.
Clausula indemnizatoria: La responsabilidad civil puede ser regulada
anticipadamente por convenio de las partes. Por lo tanto pueden los contratantes
estipular cierta contratación como pena para el caso que la obligación no se cumpla
o no se cumpla de la manera convenida. Se dice que esta clausula es coercitiva,
penal y liquidadora. Art. 1436 del C.C.
Arras: Es todo aquello que se da en prenda o seguridad para el cumplimiento del
contrato. Art. 1442 del C.C.

6) TRANSMISIÒN DE LAS OBLIGACIONES:

Cambio del acreedor o del deudor con subsistencia del vínculo obligatorio. Si
la substitución personal se refiere al acreedor, se habla de la transmisión activa; si
al deudor se refiere, entonces se denomina transmisión pasiva.
6.1) Cesión de créditos o derechos:

La transmisión de créditos es la convención por la cual un acreedor cede


voluntariamente a un tercero sus derechos contra el deudor, tercero que llega a ser
acreedor en lugar de aquél. En la cesión, el enajenante se llama cedente; el
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adquiriente del crédito cesionario; y el deudor contra quien existe el crédito objeto
de la cesión cedido. Art. 1443 del C.C.

Doctrinariamente se distinguen tres clases de cesiòn de derechos o


transmisiòn de crèditos: voluntaria, cuando es acordada entre las partes, y ello es
suficiente para su validez; legal, cuando se efectuà en los casos previstos por la
ley; y judicial, cuando la cesiòn se originase por resoluciòn de Juez competente.
6.1.2)Requisitos y efectos: Ver ley: Art. 1443 al 1452 del C.C.
6.2)Subrogaciòn:

Es aquella instituciòn por cuya virtud un tercero satisface el pago de una


deuda al acreedor asumiendo los derechos y acciones que este tenia contra el
deudor. Art. 1453 del C.C.
Clases:
-voluntaria: Cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga, todos los
derechos, acciones y garantìas de la obligaciòn.

-Legal: Tiene lugar por ministerio de la ley, sin necesidad de declaraciòn alguna de
los interesados, en los siguientes casos previstos en el artìculo 1455 del C.C.

6.2.1)Requisitos y efectos: Ver ley: Art. 1453 al 1458 del C.C.


6.3)Transmisiòn de deudas:
Ocurre cuando una persona sustituye a otra en la posiciòn o calidad de
deudor, liberando al primitivo del nexo obligatorio, y manteniendose la identidad de
la obligaciòn y las garantìas del crèdito, salvo las puramente personales y las reales
otorgadas por un tercero si no media el consentimiento de èste. Art. 1459 del C.C.
6.3.1)Requisitos y efectos: Ver ley: Art. 1459 al 1468 del C.C.

7)EXTINCIÒN DE LAS OBLIGACIONES:

Distintas formas en que desaparecen de la vida jurìdica las obligaciones.


Existen dos formas fundamentales de extinciòn de las obligaciones; una que podrìa
denominarse derivada o normal constituida por el cumplimiento o pago, o en
alguna oportunidad la imposibilidad del mismo (caso fortuito o fuerza mayor); y
otra, que podrìa denominarse anormal, integrada por diversas figuras que se
caracterizan porque, no mediando el cumplimiento, producen como resultado que
la obligaciòn inicial desaparezca. En la forma anormal, si bien generalmente
interviene la voluntad de las partes, ello no ocurre en los tèrminos pactados pero
produce como efecto que se extinga la obligaciòn inicialmente constituida.
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7.1)Compensaciòn:
Modo automàtico de extinguirse, en la cantidad concurrente, las obligaciones
de aquellas personas que por derecho propio son recìprocamente acreedoras la una
de la otra. La compensaciòn tiene lugar cuando dos personas reùnen la calidad de
deudores y acreedores recìprocamente y por su propio derecho. Art. 1469 del C.C.
Existen tres formas de compensaciòn; Legal, cuando dos personas reùnen la
calidad de deudores y acreedores recìprocamente y por su propio derecho; judicial,
es la declarada por el Juez cuando, no cumplidos al iniciarse el juicio los requisitos
necesarios para su existencia, se cumplen en el transcurso del mismo;
convencional o contractual, tiene lugar cuando los interesados acuerdan la
compensabilidad de sus crèditos aùn no teniendo los requisitos que la ley exige
para su compensaciòn.

7.1.1)Elementos, requisitos y efectos: Ver ley: Art. 1469 al 1477 del C.C.

7.2)Novaciòn:

Consiste en la substituciòn de una obligaciòn preexistente, que se extingue


por otra nueva que se crea. Es caracterìstica de la novaciòn, que en un solo acto la
antigua obligaciòn se extingue y nace la nueva obligaciòn. Las clases de novaciòn
que la doctrina admite, son las siguientes; novaciòn objetiva, ocurre cuando
acreedor y deudor convienen en modificar sustancialmente la obligaciòn original o
en sustituirla por otra nueva; novaciòn subjetiva, puede ser: activa, si el acreedor
y deudor convienen posteriormente en un cambio de acreedor; y pasiva si el
acreedor y deudor convienen posteriormente en un cambio de deudor. Nuestro
Còdigo Civil admite solamente la novaciòn objetiva en su aspecto màs
caracterìstico. Art. 1478 al 1488 del C.C.

7.2.1)Elementos, requisitos y efectos: Ver ley: Art. 1478 al 1488 del C.C.

7.3)Remisiòn:
Convenio celebrado entre el acreedor y el deudor en virtud del cual aquel
espontaneamente condona el todo o la parte de la obligaciòn al deudor de la
misma. De la misma manera que el titular de un crèdito puede transmitir el mismo
a favor de un tercero, puede tambièn disponer de èl en beneficio del deudor,
liberàndolo del vìnculo obligatorio. Ello da lugar a la llamada remisiòn o
condonaciòn de la deuda, y tambièn quitamiento, porque el acreedor le quita al
deudor el peso de su obligaciòn, Art. 1489 al 1494 del C.C.
78
7.3.1)Elementos, requisitos y efectos: Ver ley: Art. 1489 al 1494 del C.C.

7.4)Confusiòn:
Es el modo de extinguir una obligaciòn cuando en una misma persona se
reùnen las cualidades de acreedor y deudor, siempre que tal reuniòn no se
proyecte sobre entidades patrimoniales autònomas. Nuestro còdigo civil dispone
que la reuniòn en una misma persona de la calidad de acreedor y deudor, extingue
la obligaciòn, Art. 1495 al 1500 del C.C.

7.4.1)Elementos, requisitos y efectos: Ver ley: Art. 1495 al 1500 del C.C.

7.5)Prescripciòn:

Instituciòn jurìdica en virtud del cual mediante el transcurso del tiempo y


determinadas condiciones establecidas por la ley se produce la liberaciòn de los
derechos.
En el campo jurìdico, especialmente en el derecho de obligaciones, el
transcurso del tiempo puede producir distintas consecuencias: unas positivas como
servir de medio para la adquisiciòn de un derecho, (prescripciòn adquisitiva o
usucapiòn); otras negativas, como tener por consecuencia la extinciòn de una
obligaciòn (prescripciòn extintiva o liberatoria). En este punto interesa ùnicamente
la segunda clase de prescripciòn. La prescripciòn extintiva se verifica en todos los
casos no mencionados en disposiciones especiales, por el transcurso de cinco años,
contados desde que la obligaciòn pudo exigirse; y si èsta consiste en no hacer,
desde el acto contrario a la obligaciòn, art. 1508 del C.C.
Segùn la naturaleza de las obligaciones, el tèrmino para la prescripciòn varìa;
puede ser de cinco años (art. 1508); de un año (art. 1513); de dos años (art.
1514); o de tres años (art. 1515), en atenciòn a las respectivas obligaciones que
cada artìculo citado expresa.

7.5.1)Diferencias entre la prescripciòn adquisitiva y la prescripciòn extintiva:


-La primera se basa fundamentalmente en la posesiòn en tanto que la razòn de ser
de la segunda estriva en la inactividad del titular del derecho.
-La primera es solo aplicable a los derecho reales en tanto que la segunda se aplica
tanto a derechos reales como a derechos de crèdito.
-La primera produce la adquisiciòn de un derecho y a la vez la perdida del mismo
por su antiguo dueño, la segunda tiene una funciòn meramente cancelatoria o
liberatoria.
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7.5.2)Elementos, requisitos y efectos: Ver ley: Art. 1501 al 1516 del C.C.

7.5.3)Caducidad: Instituto jurìdico por virtud del cual una vez expirado el plazo,
que la ley o bien la voluntad de los particulares, establece o asigna a la acciòn,
esta ya no puede ser ejercitable de modo alguno.

7.5.4)Diferencias entre caducidad y prescripciòn:

-La primera puede proceder del acto jurìdico privado o de la ley, mientras que la
prescripciòn tiene siempre su origen en la ley.

-La caducidad no se interrumpe ni se suspende, opera por el transcurso de un


tiempo inflexible ya que no es sujeto de suspenciòn lo cual si sucede en la
prescripciòn.
-La primera puede estimar a peticiòn de parte y tambièn puede declararse de
oficio, mientras que la segunda se da unicamente a peticiòn de parte.
-La prescripciòn ya adquirida puede renunciarse mientras que la caducidad no es
renunciable.

DERECHO CIVIL IV:

EL NEGOCIO JURÌDICO:

1)El negocio jurìdico como especie del acto jurìdico:


Se ha afirmado por diversos tratadistas que el negocio jurìdico es una forma
especial del acto jurìdico, ya que este se constituye en el acontecimiento que es su
origen y su razòn de ser, como una relaciòn de causa a efecto. Un fenomeno que
va a generar una relaciòn jurìdica protegida por el derecho y regulada por sus
normas.

2)Definiciòn:

En general puede afirmarse que el negocio jurìdico es todo acto o actividad


que presenta algùn interès, utilidad o importancia para el derecho y es regulado
por sus normas. Para Windscheid constituye la declaraciòn de voluntad de una
persona, en virtud de la cual quien la hace se propone crear, modificar o extinguir
un derecho o una relaciòn jurìdica.

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3)El negocio jurìdico como genero del contrato:

El contrato es el negocio jurìdico bilateral dirigido a constituir modificaciones


o extinguir un vìnculo jurìdico de contenido patrimonial y econòmico.

NOCIONES GENERALES DEL NEGOCIO JURÌDICO CONTRACTUAL:

1)Definiciòn del contrato civil:

El contrato es una convenciòn por la cual una o màs personas se obligan,


hacia otra o varias màs, a hacer o a no hacer alguna cosa. Convenio obligatorio
entre dos o màs partes, relativo a un servicio, materia, proceder o cosa.

2)Evoluciòn historica:

La importancia del contrato en la historia jurìdica radica en que el mismo


constituia la figura central para explicar o construir todo genero de instituciones
jurìdicas. El contrato lo era todo. Era desmesurada la importancia que se le daba al
contrato, al grado que se afirmaba que era la balanza que movia el mundo
econòmico, polìtico y jurìdico y que la divisiòn del mundo en estados era obra del
contrato.

3)Principios de contrataciòn:

3.1)Consensualismo:
Es el màs importante segùn nuestro còdigo civil. Este principio solo atiende al
elemento interno esencial del contrato, es decir a la mera converciòn de
voluntades, sistema que debido a la necesidad del trafico jurìdico fue aceptado.
Tiene el inconveniente de que existe inseguridad e incertidumbre en el derecho que
trae consigo la multiplicidad de los litigios y la imprecisiòn de las relaciones. Art.
1518 del C.C.

3.2)Formalismo:
Se caracteriza por la exigencia de determinadas formalidades exteriores con
el caràcter de esenciales para la existencia y validez de los contratos. Tiene la
inconveniencia de que es un principio muy rigido, severo e inflexible para las
relaciones econòmicas modernas, se usaba màs cuando las relaciones no eran tan
complejas.

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3.3)Autonomìa de la voluntad: Surge durante el auge del individualismo econòmico
del siglo pasado y se reducia fundamentalmente a sostener que:
-Salvo muy raras excepciones, todas las obligaciones contractuales nacian de la
soberana voluntad de dos partes que son iguales, por lo menos ante la presencia
de la ley.

-Eran justas todas esas obligaciones creadas con la voluntad, sin embargo el abuso
de los patronos frente a sus trabajadores, la apariciòn de los contratos de adhesiòn
que prescinden de toda discusiòn precontractual entre las partes (1520), han
debilitado considerablemente dicho principio y han originado el llamado DIRIGISMO
CONTRACTUAL, que tiende a hacer prevalecer los requerimientos de la sociedad
sobre los intereses puramente individuales pero no en forma total sino solo en
determinados contratos y en ciertos objetos.
La posiciòn que tiene nuestro Còdigo Civil es la de la teòria consensualista
1518.

ELEMENTOS DEL NEGOCIO JURÌDICO CONTRACTUAL

1)Esenciales: Art. 1251


Sin los cuales el contrato no puede darse ni formar parte de su existencia e
intervienen en su fondo o configuraciòn, (sobre estos no actùa autonomia de la
voluntad de las partes).

2)Naturales:
Acompañan normalmente al contrato como desprendidos de su indole
particular, sobre estos si puede actùar la autonomia de la voluntad de las partes.

3)Accidentales:
No se producen si los contratantes no los incorporan al negocio. Son
accesorios al mismo y al incertarse en ellos modifican el tipo abstracto del contrato.
Si actùa la autonomia de la voluntad.

ELEMENTOS ESENCIALES DEL NEGOCIO JURÌDICO CONTRACTUAL:


1)Consentimiento: Art. 1251, 1541
1.1)Definiciòn:

Encuentro de dos declaraciones de voluntad que partiendo de 2 sujetos


diversos se dirigen a un mismo fin y se unen.

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1.2)Elementos:

1.2.1)Oferta o policitaciòn:
-Expresa: que puede ser verbal, escrita o por signos.

-Tàcita: Art. 1253 del C.C.


Es una invitaciòn a contratar que puede ser expresa o tàcita. La oferta tàcita
consiste en la existencia de una conducta de la que se puede deducir que un sujeto
vende un objeto o servicio.

1.2.2)Aceptaciòn: Igual a la anterior

Consiste en dar respuesta afirmativa a la oferta. La aceptaciòn para que sea


valida tiene que darse en forma lisa y llana. Art. 1522 del C. C.
El efecto jurìdico de la aceptaciòn consiste basicamente en el nacimiento del
contrato.

1.3)Lugar, forma y momento en que se perfecciona el contrato:

1.3.1)Teorìa de la declaraciòn:
Esta teorìa afirma que el contrato se perfecciona si el destinatario declarà
que acepta.
1.3.2)Teorìa de la expediciòn o emisiòn:

Conforme esta teorìa el contrato se perfecciona en el momento en que el


aceptante de la oferta manda la respuesta al oferente.
1.3.3)Teorìa de la recepciòn:

Considera perfecto el contrato en el momento en que el oferente recibe la


aceptaciòn. Esta es la teorìa aceptada por nuestra ley. Art. 1523 del C. C.

1.3.4)Teorìa de la informaciòn o del conocimiento:

Considera perfecto el contrato hasta que el oferente se entera de la


aceptaciòn por el destinatario de la propuesta. No lo admite nuestra ley ya que es
muy difìcil establecer cuando se entera el oferente.

1.4)Vicios del perfeccionamiento: Art. 1257 del C. C.


1.4.1)Dolo: Es toda sugestiòn o artificio que se emplee para inducir a error o
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mantener en èl a alguna de las partes. Art. 1261 del C.C.
1.4.2)Error: Es un consentimiento equivocado de una cosa bien por ser incompleto,
bien por ser inexacto. Art. 1258 del C.C.
1.4.3)Violencia: El consentimiento debe ser libre. Art. 1265 del C.C.
1.4.4)Simulaciòn: Art. 1284 del C.C.
La nulidad relativa se refiere a la posibilidad de anular un contrato, la nulidad
absoluta se refiere a una nulidad ipso jure

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