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CIVIL PATRIMONIAL
Primero de Grado en Economía
Universidad de Salamanca - Curso 2020-2021
Profesor Ramón García Gómez
LECCIÓN 1
CONCEPTO Y SISTEMÁTICA
DEL DERECHO CIVIL
1
ESQUEMA DE LA LECCIÓN 1
El Derecho Civil, como sector del ordenamiento jurídico, regula las relaciones entre los
particulares, atendiendo fundamentalmente a sus intereses privados.
Se centra en la regulación de la persona.
Determina los llamados “derechos de la personalidad” que corresponden a toda persona
como tal (honor, intimidad, nombre, propia imagen…)
Regula sus relaciones en el seno de una familia.
Determina su condición como titular de un patrimonio.
La familia en cuanto grupo humano necesitado de una regulación que encuadre los derechos y
deberes recíprocos entre sus miembros y de éstos con el resto de la comunidad.
El patrimonio en cuanto concepto referido al conjunto de bienes, derechos y obligaciones de
cualquier persona con capacidad para adquirir y transmitir bienes.
Aquí se engloban los instrumentos de intercambio económico (los contratos) y los de
transmisión sucesoria, así como las categorías de bienes que pueden ser objeto de tráfico, el
poder que pueden ostentar sobre dichos bienes, su circulación y las reglas de transmisión.
La parte del Derecho Civil que regula el patrimonio se denomina “Derecho Patrimonial”
Determina en qué consiste el patrimonio, así como las formas o modos en que pueden
adquirirse o transmitirse los bienes.
Por tales normas, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones
que posee toda persona.
En consecuencia, se regulan las relaciones que tenga toda persona con contenido
patrimonial (ejemplo, si una persona es dueño de una finca, se determina cómo
puede venderla, arrendarla, o cómo ser acreedor o pagar una deuda).
El Derecho Patrimonial ha de estar en conformidad con el denominado ORDEN
PÚBLICO ECONÓMICO que expresa la Constitución Española.
La autonomía privada es la capacidad del individuo para determinar su propia esfera de actuación y
de regular sus propios intereses. Este concepto no se encuentra en el Derecho Público.
El Derecho Público se caracterizada por la presencia de sujetos revestidos de soberanía o
imposición coactiva (heteronomía), privilegios de los que gozan el Estado, las Administraciones
Públicas y los Entes Públicos.
De este modo, el Derecho Público regula las relaciones entre el Estado (y las Administraciones
Públicas) y los particulares, así como las relaciones entre las mismas Administraciones Públicas.
En cambio, el Derecho Privado se encargaría de las relaciones entre los particulares sin la
intervención del Estado ni de las Administraciones Públicas.
Ahora bien, a veces el Estado actúa como un particular (por ejemplo, un Ayuntamiento que
decide comprar un solar a un particular).
Para salvar este problema, la definición de Derecho Público se completa indicando que son
relaciones de Derecho Público todas aquellas entre el Estado y los particulares siempre y
cuando el Estado actúe investido de soberanía y en preeminencia.
Así pues, el Derecho civil, como Derecho privado general, regula la personalidad y las relaciones
más comunes de la convivencia humana. Este conjunto de normas requieren de un plan de
ordenación sistemática. Los dos principales planes de ordenación han sido:
El de Gayo o Romano-Francés, adoptado por nuestro Código y que divide al derecho civil
en tres partes: personas, cosas y acciones.
El de Savigny o alemán, adoptado por las Facultades españolas de Derecho durante varios
planes de estudio y divide al Derecho civil en dos partes: una general que incluye los
elementos comunes a todas las figuras jurídicas (y, dentro de ella, la persona como sujeto de
derecho), y otra parte especial, que a su vez se subdivide en cosas, obligaciones, familia y
sucesiones.
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2.- EL DERECHO CIVIL COMO DERECHO
PRIVADO GENERAL
E.- EL DERECHO CIVIL COMO DERECHO SUPLETORIO
Se ha indicado que no todo el Derecho privado es Derecho civil.
Por ello, entre el Derecho civil y el resto de sectores del ordenamiento jurídico existe una relación
peculiar, pues el Código Civil contiene normas aplicables de manera general a todas las materias
jurídicas, sean públicas o privadas.
Por esta razón, el Derecho civil del Código Civil es Derecho común, ya que son aplicables a
cualquier materia las normas contenidas en su Título Preliminar.
Así el artículo 4.3 CC, dice que las disposiciones del mismo son supletorias de otras leyes.
Se dice que un derecho es supletorio cuando falta otra norma más específica que debe regir
por razón de la materia.
Así para saber la edad mínima para concertar un arrendamiento de vivienda, tendríamos
que aplicar, en primer lugar, la Ley de Arrendamientos Urbanos y ante su silencio,
supletoriamente los arts. 315 y 1263. 1º CC que establecen en 18 años la capacidad para
contratar.
El Código no solo es supletorio de los demás cuerpos legales que contienen normas de
Derecho privado (Código de comercio, Ley Hipotecaria, etc.) sino que incluso puede ser
supletorio respecto de los textos y cuerpos legales que contengan normas de derecho público.
ESTRUCTURA. Consta de cuatro libros, a los que precede un Título preliminar. Los libros,
siguiendo el modelo del Código francés se dividen en títulos, los títulos en capítulos, los capítulos (a
veces) en secciones y las secciones en artículos.
El título preliminar trata de: «De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia». El libro
primero «De las personas»; el segundo «De los bienes, de la propiedad y de sus
modificaciones», el tercero «De los diferentes modos de adquirir la propiedad» y el cuarto
«De las obligaciones y contratos».
El último artículo del Código Civil, el 1976, contiene una disposición final o derogatoria del
Derecho anterior al Código.
Luego aparecen unas Disposiciones transitorias, relativas al paso de la legislación antigua a la
nueva y, finaliza con tres Disposiciones adicionales que establecen y regulan la revisión del
Código cada diez años.
CONTENIDO. Regula las instituciones fundamentales que forman el Derecho civil, aunque ni todo lo
que contiene es Derecho civil, ni todo el Derecho civil se contiene en él, puesto que hay materia
civil regulada en leyes especiales y por otra parte trata materias que pertenecen a ramas
jurídicas distintas.
La disposición final deroga todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituían el
Derecho histórico. Esta disposición no es aplicable a las leyes que en este Código se declaran
subsistentes.
Hay, pues una eficacia general derogatoria respecto del Derecho anterior, pero presenta
algunos límites:
Los Derechos civiles de los territorios forales (artículos 12 y 13 CC).
Los cuerpos legales que tenían por objeto materias distintas de las reguladas por el Código
(como la Ley de Enjuiciamiento Civil o el Código de Comercio).
Las leyes especiales declaradas subsistentes (Ley Hipotecaria, Registro Civil, etc.).
Aparte el Código posee una eficacia derogatoria normal de toda disposición o ley posterior,
que deja sin efecto las normas anteriores que estén en contraposición o que sean incompatibles
con las suyas (art. 2.2 CC).
Una de las bases del sistema codificador era que los códigos eran textos nacionales con
vigencia en todo el territorio del Estado y aplicables a todos sus ciudadanos.
Sin embargo, en el Derecho Civil en España no sucede así, pues el Código Civil y luego la
Constitución de 1978 acabaron respetando los derechos territoriales preexistentes.
Ello no significa que no exista un sustrato civil común, pues existen normas aplicables a
todo el territorio español, caso de la legislación hipotecaria o la del Registro civil, de
acuerdo con las normas de la actual Constitución Española.
PERMITÍO EL MANTENIMIENTO, EN
CIERTOS TERRITORIOS, DE NORMAS
CIVILES PARTICULARES. Es el caso de Navarra,
Aragón, Cataluña, Mallorca, Vizcaya, Ayala, Llodio y
Aramayona (Álava) y, posteriormente, Galicia (desde 1910)
y los territorios del llamado Fuero del Baylio en ciertos
lugares de Badajoz y Ceuta (por decisión del Tribunal
Supremo).
MAPA DE LOS TERRITORIOS DE DERECHO
RESULTÓ SUPLETORIO DE LOS DERECHOS
FORAL (O DE DERECHO CIVIL ESPECIAL)
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX CIVILES FORALES. Es decir, podía aplicarse en los
territorios de Derecho Foral en defecto de norma en caso
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4.- DERECHO CIVIL ESTATAL Y
DERECHOS CIVILES AUTONÓMICOS
ABAJO: EL INFANZONADO O
TIERRA LLANA DE VIZCAYA
Para que exista, es necesario que lo disponga expresamente una ley, pues no puede ser creado
por medio de un negocio o voluntad unilateral. La legislación española recoge algunos ejemplos.
Sustitución fideicomisaria. Cuando una persona recibe por herencia una serie de bienes para
disfrutarlos en vida, pero que a su muerte deben pasar a otra persona (fideicomiso). Estos bienes
forman un patrimonio que no se mezcla con el personal, de forma que cada uno tendrá su propio
activo y pasivo.
Herencia indivisa. Cuando los herederos han aceptado la herencia, pero aún no han formalizado
la partición de bienes. Aunque el testador puede imponer la indivisión durante cierto tiempo, sin
perjuicio de las legítimas (art. 1051. 2º CC).
Herencia aceptada a beneficio de inventario. A diferencia de la aceptación simple, donde hay
una confusión del patrimonio del difunto con el del heredero, aquí se produce una separación de
responsabilidades, por lo que el patrimonio heredado mantiene su propia autonomía. Así las
deudas del difunto sólo serán asumidas por el heredero con cargo únicamente a la herencia
recibida, no a su patrimonio personal (art. 1023 CC).
Patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad, regulado por la Ley
41/2003, de 18 de noviembre.
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5.- EL PATRIMONIO
E.- PATRIMONIOS COLECTIVOS
Los bienes o derechos que componen ese patrimonio se imputan por cuotas partes a los
integrantes de ese colectivo, es decir, por porcentajes. El Código Civil ofrece algunos
ejemplos.
La comunidad hereditaria. Es la situación de cotitularidad hereditaria que se crea con la
posibilidad de una delación conjunta y simultánea a varios herederos que acepten la
herencia deferida a su favor.
La comunidad de bienes. Es la figura jurídica que contempla los casos en los que la
propiedad de una cosa, derecho o masa patrimonial pertenece a varias personas, ya sean
físicas o jurídicas (artículo 392 CC).
Por “cosa” debe entenderse la entidad, material o no material, susceptible de ser objeto del
derecho.
Ha de tratarse de una entidad, pues la cosa ha de formar parte de la realidad.
Puede ser material o no. Por cosa debemos entender no sólo los objetos corporales, sino
también los perceptibles por los sentidos (como la electricidad o las energías naturales) o las
puramente ideales (como los derechos de autor).
Ha de tener carácter impersonal, pues no ha de formar parte del individuo como persona
física.
Han de ser susceptibles de ser objeto de derecho. Es decir, proporcionar utilidad (económica
o moral), existencia concreta y autónoma y poder ser apropiables (así, los astros o el aire no son
cosas). El Código civil no proporciona un concepto de cosa, aunque suele utiliza el término
“bienes”, acentuando la nota de apropiabilidad, de acuerdo con el art. 333 CC.
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6.- COSAS Y BIENES PATRIMONIALES
B.- BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y DE PROPIEDAD PRIVADA
Dispone el artículo 338 CC que los bienes son de dominio público o de propiedad privada.
El criterio diferencial entre ambos se apoya en dos factores:
La idea de destino o afectación de los bienes, inherente de los de dominio público
La existencia de un régimen jurídico distinto.
Nuestro Código civil recoge la distinción en el art. 333 CC bajo el criterio de un régimen jurídico
que otorga superior protección a los inmuebles e impone un alcance interpretativo a los muebles
(arts. 346 y 347 CC).
Así, por ejemplo, cuando se use tan sólo la palabra “muebles” no se entenderán comprendidos el
dinero o los créditos ni otras cosas que no tengan por principal destino amueblar las habitaciones,
salvo que del contexto resulte claramente lo contrario.
Asimismo, también gozan de esta consideración las obras que constituyen la propiedad
intelectual, la electricidad, los minerales, los signos o marcas de fábrica y las
aeronaves.
En nuestro Derecho Civil rige el principio de libertad de las partes para configurar su propio
régimen económico.
Los cónyuges pueden pactar el régimen que tengan por conveniente mediante
capitulaciones matrimoniales (Art. 1316 CC) y, si no lo hacen, se prevé legalmente un
régimen supletorio o por defecto (ART. 1315 CC).
De aquí se deduce que no existe matrimonio sin régimen matrimonial.
Las capitulaciones matrimoniales pueden pactarse antes o durante el matrimonio.
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