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DERECHO CIVIL. PARTE GENERAL.

Basado en Carlos Ducci C., complementado con Arturo Alessandri R., y


Joel González C.1
I. ORDENAMIENTO JURÍDICO Y DERECHO.

Concepto y definiciones
Ordenamiento jurídico: conjunto de normas jurídicas (derecho objetivo) que, formando un sistema,
tiene vigencia en cierta época en un determinado grupo social, homogéneo y autónomo2.
Derecho positivo de una sociedad, mirado como un todo unitario y ordenado de normas coordinadas y
jerarquizadas.
(Se dice que es “ordenamiento” porque pone en orden a la sociedad)

El gran todo unitario del ordenamiento jurídico estatal agrupa diversos cúmulos de normas que se
refieren a ciertos grandes y determinados géneros de materias: civil, comercial, minero, agrario,
laboral, penal, administrativo, etc. De aquí se desprende el ordenamiento civil, o derecho civil.

El derecho civil corresponde al derecho común y general del derecho privado. Según su artículo 4°
del CC, para la mayoría de la doctrina, se aplica supletoriamente a las otras ramas del derecho
privado3. Además, el mismo artículo 4° del CC establece el principio de especialidad, según el cual los
otros cuerpos normativos especiales se aplican con preferencia a las normas del CC (ej: código de
comercio, del trabajo, ley del consumidor, etc).

El ordenamiento jurídico está compuesto por normas jurídicas o derecho objetivo. Derecho
objetivo: “conjunto de normas imperativas que, para mantener la convivencia pacífica y ordenada de
los hombres en la sociedad4, regulan las relaciones de ellos determinadas por las mismas normas5”6.

Las normas jurídicas (derecho objetivo) presentan, entre otras, las siguientes características7:
1. Imperatividad; llevan envuelta una orden. No son un mero consejo. Obligan8.
2. Bilateralidad; rige el comportamiento del individuo en relación con el de otros.
3. Heteronomía; se siguen o adoptan no por voluntad de los súbditos, sino por imposición de una
voluntad ajena o exterior, la del creador de la norma.
4. Generalidad; se dirigen a todos los coasociados que, durante el tiempo de su vigencia, puedan
subsumirse en las hipótesis por ellas previstas. Responde al principio de igualdad ante la ley9.
5. Abstracción; no prevén casos concretos, sino situaciones tipo.

1
Todo lo que aparece en letra cursiva en este resumen se extrajo de los apuntes de clases de Gabriel Hernández (ayudante
de Víctor Vial), o de la fuente que se señale.
2
Definición de A. Alessandri R.
3
Incluso algunos autores postulan que se aplica supletoriamente a todos los cuerpos normativos nacionales.
4
fin
5
mecanismo
6
Definición de Joel González C.
7
Diversos autores difieren en la enumeración de las características. Por eso resulta importante mencionar que son “algunas”
de las características. Las que se enumeran en este resumen fueren extraídas de los textos de A. Alessandri y de Joel
González.
8
En las normas de derecho privado obligan salvo disposición de las partes en contrario.
9
¿qué pasa entonces con las denominadas leyes nominativas? Se sostiene que dichas leyes corresponden a actos
administrativos del poder legislativo, con forma de ley, en función de una norma general que se lo permite (ex. obtener
especial gracia de nacionalización por ley).
6. Coercibilidad; deben respetarse a todo trance, quiéranlo o no los obligados. Si éstos no lo hacen
el poder público puede imponerles dicho respeto. Cumplimiento forzoso.
7. Finalidad; mantener el orden y paz social.
8. Carácter Estatal; por dos razones (1) porque emanan del Estado y (2) porque el Estado es el
único que puede garantizar el respeto del ordenamiento jurídico a través de medios coactivos.
9. Sanción???

Clasificación del Derecho Objetivo

I.1. Derecho público: conjunto de normas que considerando un preponderante interés colectivo,
regulan la organización y actividad del Estado y demás entes públicos menores (como
municipalidades), sus relaciones entre sí o con los particulares, actuando el Estado y esos entes en
cuanto sujetos dotados de imperio, es decir, de poder público. Los particulares actúan en un plano
de subordinación frente al estado.
I.2. Derecho privado: conjunto de normas que, considerando un preponderante interés individual,
regulan las relaciones de los particulares entre sí, o la de estos con el Estado o los demás entes
políticos en cuanto los últimos no actúan como poder público o soberano, sino como si fueran
particulares, o, por fin, las relaciones de estos mismos entes políticos entre sí en cuanto obran
como si fueren particulares. Aquel que regula las relaciones en que sólo intervienen particulares, o,
si interviene el Estado, lo hace como si fuera un sujeto particular 10. Los sujetos intervienen en un
plano de igualdad, y ninguno de ellos como entidad soberana.

Paralelo11
criterio Derecho Público Derecho Privado
Interés tutelado Colectivo Individual
Sujetos de la relación El Estado, entidades Particulares entre sí o éstos
públicas menores y sus con el Estado y demás
relaciones con los entidades públicas
particulares menores.
Calidad en la que actúan Sujetos dotados de imperio Particulares
o poder público

II.1. Normas de orden público: normas que, para los supuestos que consideran, imponen
necesariamente su propia regulación, sin permitir a los particulares prescindir de ella y establecer
otra prescripción diversa. La situación o relación forzosamente debe ser regulada por esa norma.
Son indisponibles para los particulares por envolver un interés colectivo. (ex. solemnidades,
normas sobre capacidad, protección a terceros de buena fe)
II.2. Normas de orden privado: normas que, para los supuestos que consideran, fijan una
regulación sólo aplicable si los particulares no toman la iniciativa de disponer diferentemente. No
por esto carecen de imperatividad, sino solo su aplicación queda a merced de los interesados. Son
disponibles para los particulares; actúan supletoriamente. (ex. gastos que ocasiona el pago de una
obligación son del deudor, norma supletoria que puede ser modificada por las partes).

A través del derecho objetivo nacen y se protegen los derechos subjetivos de las personas.
10
Esto no significa que el Estado tenga doble personalidad, sino que en algunos casos obra en ejercicio de su poder
soberano y en otros no.
11
La distinción se hace entonces en base a 3 criterios principales: (1) interés tutelado; (2) sujetos que actúan en la relación
jurídica; y, (3) calidad en la que actúan dichos sujetos
Derechos subjetivos: “señorío o poder de obrar reconocido u otorgado por el derecho objetivo a la
voluntad de la persona, para la satisfacción de los propios intereses jurídicamente protegidos”. Éstos
encierran un interés jurídicamente protegido.

Clasificación del Derecho subjetivo


1.1. Derechos subjetivos públicos (como el derecho de ejercer cargos públicos, el derecho a votar)
1.2. Derechos subjetivos privados (como el derecho de propiedad).
1.2.1 Patrimoniales
1.2.1.1 Derechos reales (577)
1.2.1.2 derechos personales (578).
1.2.2 Extrapatrimoniales
1.2.2.1 derechos de la personalidad
1.2.2.2 derechos de familia

2.1. Derechos potestativos (como el derecho de testar)


2.2. Derechos a una conducta ajena (que surgen de un contrato).

3.1. Derechos absolutos (como los derechos de la personalidad y los derechos reales)
3.2. Derechos relativos (como los derechos personales).

La relación jurídica: Es la relación entre dos o más sujetos de derechos regulada por el derecho
objetivo. Este atribuye a uno de los sujetos un poder y al otro, como contrapartida, un deber, que está
en la necesidad de cumplir para satisfacer el interés que el sujeto titular del poder está llamado a
realizar con el ejercicio del mismo. Su figura más típica (aunque no la única) es el derecho subjetivo.
Elementos:
1) Sujetos (pasivo y activo);
2) Objeto (entidad sobre la que recae el interés implicado; bienes materiales o inmateriales, actos
singulares de otras personas, los servicios, los vínculos familiares).
3) Contenido (poderes y deberes que ésta encierra y que constituyen su sustancia)

II. LA NORMA JURÍDICA DE DERECHO PRIVADO.

I. Concepto y definición
El Derecho Civil se define como el Derecho Privado común y general; en forma descriptiva, como el
conjunto de principios y preceptos jurídicos sobre la personalidad y las relaciones patrimoniales y de
familia12.

II. Contenido
1) Las reglas sobre la personalidad miran a la persona en sí misma; disciplinan la existencia,
individualización y capacidad de las personas físicas y morales o jurídicas.
2) Las normas sobre la familia; su organización y estado de sus integrantes.
3) Reglas sobre el patrimonio; a) Derechos reales y derechos sobre bienes inmateriales. b) Los
derechos de obligación, c) derechos de sucesión por causa de muerte.

III. Evolución del Concepto de Derecho Civil

12
Esta es la que importa!!
1. Roma: distinguía entre jus naturale (dº común a todos los hombres sin distinción de
nacionalidad) y jus civile (dº propio de ciudadanos romanos). // Grecia: ciudad o polis = al
concepto actual de Eº. Por lo que por Dº Civil se denominaba todo el Dº vigente; comprendía
normas de dº privado y normas de dº público.
2. Invasión de los germanos y caída imperio romano de occidente: invasores introducen nuevas
normas para organización del Eº. Las normas de Dº público pierden vigencia, reservándose la
denominación de jus civile sólo para normas de Dº privado. Se identifica el derecho civil con el
derecho privado (en un sentido lato).
3. Edad media: dº civil alude al derecho privado romano en oposición al dº canónico (jurisdicción
de la iglesia y el Eº conviven).
4. Fines Edad Media: el dº civil deja de comprender todo el dº privado pues con als normas
consuetudinarias de comercio (mar mediterráneo) surge el dº comercial.
5. Edad moderna: mayor desmembramiento del dº privado. Surge el dº procesal dando valor de
ley a la práctica forense.
6. Edad contemporánea: nuevas segregaciones (ex. Dº laboral). No obstante el dº civil mantiene
su carácter de supletorio a todas aquellas relaciones jurídicas que no estén reguladas en
ordenamientos especiales o bien en aquello que dichos ordenamientos no regulan.

IV. Importancia del Derecho Civil


1. Contenido vasto; disciplina mayor que abarca todas las relaciones jurídicas no tratadas en
ordenamientos especiales.
2. Carácter supletorio que sirve como elemento de unidad y cohesión para todo el dº privado.
3. Sus principios sirven de pauta a los dº especiales
4. Sus teorías fundamentales (bienes, personas, hechos y actos jurídicos, etc.) sirven más o menos
a los dº especiales.

V. Gestación del Código Civil Chileno


1. Ordenamiento jurídico vigente al momento de la Independencia: leyes que constituían el dº
común y general de España (ex. Siete Partidas, Ordenamiento de Alcalá, Leyes de Toro, Nueva
Recopilación, Novísima Recopilación, etc.) + leyes especiales para colonias americanas, sean o
no especiales para Chile.
2. Primeras leyes patrias: 1810 con la 1ª Junta de Gobierno se dictan las primeras leyes que
versan sobre organización política, administrativa, procedimiento judicial, leyes penales y
algunas sobre aspectos civiles (matrimonio no católicos, desvinculación de bienes, propiedad
literaria, prelación de créditos)
3. Proyectos de Código Civil: nacen por el anhelo de tener leyes ordenadas. Leyes y decretos
proponen bases y ofrecen premios para el que presentare proyectos. Bello llega a Chile en 1829.
Todos los proyectos fueron su obra, con modificaciones de la Comisión13.
- Proyectos parciales: sucesión por causa de muerte y contratos y obligaciones
convencionales. Fueron revisados por otras comisiones y publicados entre 1841 y 1845.
- Proyecto de CC completo de 185314: fue presentado en 1852. Fue publicado y repartido.
Sufrió múltiples modificaciones. Más de 300 sesiones de la Comisión revisora; no dejaron
acta.
- Proyecto inédito: es el de 1853 con las modificaciones de la primera revisión. Es inédito
pues se mantuvo sin publicar hasta 1890 con las obras completas de AB.

13
El gobierno de Manuel Montt nombra una comisión revisora del proyecto en 1852, siendo el el presidente de la misma.
14
Fecha de publicación
- Proyecto definitivo: luego de la segunda revisión el gobierno lo presentó al Congreso en
noviembre de 1855 para su aprobación. El mensaje era de AB. Fue aprobado globalmente.
Ley aprobatoria fue promulgada en diciembre de 1855. Comienzo de vigencia 1º de enero
de 1857.

VI. Estructura CC
1. Mensaje - Ejecutores testamentarios
- Partición de bienes
2. Título Preliminar (arts.1 – 2524) - Deudas hereditarias y testamentarias
2.1. Ley - Beneficio de separación
- Concepto - Donaciones entre vivos
- Promulgación
- Efectos (tiempo y espacio) – DIPRI- 3.4. De las obligaciones en general y de
- Interpretación los contratos
- Definición de palabras de uso frecuente - Definiciones
en las leyes - Acto y declaración de voluntad
- Derogación - Clases de obligaciones
- Efecto de las obligaciones
3. Libros - Interpretación de los contratos
3.1. De las personas - Modos de extinguir las obligaciones
- Personas naturales: nacionalidad y - Nulidad y rescisión
domicilio - Prueba de las obligaciones
- Principio y fin de su existencia - Convenciones matrimoniales (sociedad
- Esponsales conyugal, separación de bienes y
- Matrimonio participación en los gananciales)
- Filiación - Clases de contratos
- Emancipación (habilitación de edad) - Cuasicontratos
- Pruebas del estado civil - Delitos y cuasidelitos civiles
- Alimentos - Gravámenes (fianza, prenda, hipoteca)
- Tutelas y curatelas - Anticresis
- Personas jurídicas - Transacción
- Prelación de créditos
3.2. De los bienes y de su dominio, - Prescripción
posesión, uso y goce
- Clases de bienes (corporales e 4. Título Final
incorporales) - Artículo final: observancia del CC
- Dominio
- Bienes nacionales “El presente Código comenzará a regir
- Modos de adquirir el dominio desde el 1º de enero de 1857, y en esa fecha
- Posesión quedarán derogadas, aun en la parte que no
- Limitaciones al dominio (propiedad fueren contrarias a él, las leyes
fiduciaria, usufructo, uso y habitación, preexistentes sobre todas las materias que
servidumbres) en él se tratan. Sin embargo, las leyes
- Reivindicación preexistentes sobre la prueba de las
- Acciones posesorias (generales y obligaciones, procedimientos judiciales,
especiales) confección de instrumentos públicos y
deberes de los ministros de fe, sólo se
3.3. De la sucesión por causa de muerte y entenderán derogadas en lo que sean
las donaciones entre vivos contrarias a las disposiciones de este
- Definiciones y reglas generales Código”.
- Sucesión intestada
- Testamento
- Asignaciones testamentarias
- Asignaciones forzosas
- Revocación y reforma del testamento
- Apertura de la sucesión y delación
VII. Fuentes del CC
1. Legislación positiva:
- Dº romano
- CC francés 1804g
- Ciertas leyes españolas (Siete Partidas, Novísima Recopilación, Fuero Real)
- Código de Luisiana
- Código de Sardo
- Código de Austria
- Código de Pruesia
- Código de las dos Sicilias
- Código del Cantón de la Vaud
- Código Holandés
- Código Bávaro

2. Doctrina:
- Savigny (alemán)
- Comentaristas del CC francés (Vincourt, Rogron, Mourlon)
- Pocos juristas ingleses
- Juristas españoles (Florencio García Goyena)
- Pothier (libro de obligaciones y cttos)

VIII. Méritos del CC


- Materias distribuidas lógicamente
- Claridad en el lenguaje
- Innovación: principio de igualdad entre nacionales y extranjeros
- Innovación: regulación acabada de personas jurídicas
- Innovación. Principios DIPRI
- Innovación: registro historia propiedad raíz con CBR
- Sucesión por causa de muerte es liberal salvo legitimarios.
- No llegó a reemplazar leyes seculares sobre matrimonio y familia: es innovación posterior
- El CC completa los vacíos del CC francés
- Influencia del CC en otros CC sud y centro americanos.

IX. Vacíos y defectos del CC


- No se ocupa de la propiedad literaria dejándolo a una ley posterior (art.584)
- Presumir de derecho, sin prueba en contrario, la concepción (art.76)
- Demencia (concepto restringido) en
lugar de enfermedad mental (más
amplio)
- Atrasado en varias materias (sensibles):
laboral, paternidad, hijos naturales,
capacidad mujer casada; cuestión
solucionada con leyes reformadoras del
CC
X. Principios que informan el derecho civil:
1. Libre Circulación de los bienes: Tiende a facilitar y eliminar trabas a la
circulación o flujo de la propiedad sobre los bienes. Algunas manifestaciones; 1)
prohibición de usufructos y fidecomisos sucesivos (Arts. 769 y 745 respectivamente), b)
prohibición de cláusulas de no enajenar (Arts. 1964, 2415, 1317 y 1126), c) prescripción
adquisitiva como institución (2492 y ss), etc.

2. Protección de la Propiedad individual:


a. Protección Directa:
i. Acciones que eliminan perturbaciones ya consumadas: Acción
reivindicatoria.
ii. Acciones que previenen un daño: Acciones o interdictos posesorios de
denuncia de obra nueva y obra ruinosa. Acciones de demarcación y
cerramiento.
b. Protección Indirecta:
i. Acciones posesorias.
ii. Acción publiciana.
iii. Tercería de posesión.
c. Acciones personales:
i. Ejemplo: Acción de restitución en el comodato o en el arrendamiento
(derivada de la obligación personal que emana del contrato).

3. Protección a la buena fe:


Buena fe objetiva; Art. 1546, correcto y leal comportamiento en la ejecución de un
contrato (en el actuar). (los contratos deben ejecutarse de buena fe) y;
Buena fe subjetiva: 706 (buena fe posesoria; conciencia de actuar por medios lícitos).
Creencia sincera de conocer una situación jurídica estando basada dicha creencia en un
error de hecho.
Presunción de buena fe: Art.707 La buena fe se presume, excepto en los casos en que la
ley establece la presunción contraria. En todos los otros la mala fe deberá probarse.

4. Reconocimiento de la Autonomía de la Voluntad: La voluntad es fuente y


medida de las obligaciones (siempre con respeto al orden público y a las buenas
costumbres) Algunas manifestaciones, Arts. 1545, 12, 1444, 1445.

5. Reparación del enriquecimiento sin causa15: Todo enriquecimiento patrimonial


debe tener una causa legal que lo anteceda. Se manifiesta en: 1) prestaciones mutuas (ya
sea en reivindicación, nulidad, resolución, etc.), 2) cuasicontratos (agencia oficiosa y
pago de lo no debido principalmente), 3) contribuciones a las deudas en solidaridad, 4)
recompensas en la liquidación de sociedad conyugal, 5) accesión, 6) compensación
económica en matrimonio (discutido), entre otros.

6. Igualdad: Igualdad entre todos los sujetos de derecho. Algunas manifestaciones:


Arts. 57, 33, 55, 14, 75, 982, 997, 2497, etc.

7. Responsabilidad. Obligación de constituirse en garante del daño causado ya sea


por el incumplimiento de una obligación (responsabilidad contractual) o por la

15
Enriquecimiento sin causa: aquel que no tiene motivo jurídico válido para haberse producido y que, por
lo tanto, debe repararse.

8
ejecución dolosa o culpable de un hecho ilícito que causa daño (responsabilidad
extracontractual). Puede verse manifestado en una pena o en reparación de perjuicios.

XI. LAS FUENTES DEL DERECHO

La ley no es la fuente originaria del derecho. El verdadero origen es la sentencia. La ley


aparece más tarde como un proceso de racionalización que presupone la existencia del
Estado.
Desde que aparece la ley, sobre todo a partir del Código de Napoleón, la ley adquiere
una preponderancia casi exclusiva frente a las demás fuentes formales (costumbre,
principios generales, equidad, jurisprudencia). Pasa a ser la fuente principal o primaria.
Entre nosotros, la fuente fundamental es la ley. La equidad es un elemento de
integración de la ley. Esta misma y el espíritu general de la legislación son base de la
interpretación de la ley.
El término ley como fuente formal encierra dos acepciones:
1. Externa: precepto dictado por el Estado con carácter obligatorio.
2. Interna: prescripción de conducta que encierra el precepto, y que es la norma
jurídica.

Fuentes formales: normas manifestadas de modo concreto en una fórmula (ley y


costumbre).
Fuentes materiales: manifestaciones escritas o verbales que no establecen normas sino
que aportan elementos para su cabal conocimiento, interpretación y aplicación,
radicando su valor en el contenido material aportado más que en la forma (doctrina,
jurisprudencia)

LA LEY

Concepto
- La ley en el derecho positivo chileno es una fórmula precisa dictada por órganos
soberanos especiales; es un mandato expreso que proviene de la voluntad del
legislador, formulado en palabras determinadas y a través de un procedimiento
establecido.
- La CPol regula la materia, formación y alcance de la ley. El primer límite a este
alcance está en las garantías constitucionales.
- Definición de Planiol: la ley es una regla social obligatoria, establecida en forma
permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza.

Características de la ley en cuanto a su contenido:


A. Es una regla social, una norma de conducta exterior.
B. Emana de la autoridad pública.
C. Debe ser cumplida, no es facultativo para los individuos acatarlas o no.
D. Es sancionada por la fuerza.
E. Es general y abstracta.
F. Es permanente, dura desde su promulgación hasta su derogación. Pero no es
perpetua: hay leyes temporales y leyes transitorias.
G. Es cierta, no necesita ser acreditada.

9
Definición del CC.
Art. 1° CC. “La ley es una declaración de voluntad soberana que, manifestada en la
forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.”

Críticas16:
1. Forma: la redacción parece indicar que la ley manda, prohíbe o permite por estar
manifestada en la forma prescrita por la CPol, y no por ser voluntad soberana.
2. Fondo: no señala las características específicas de la ley; no señala que debe
ajustarse a ciertos principios de justicia natural. Respuesta: el concepto social de
justicia varía de un momento y lugar a otro. Los principios generales de justicia
están en la Constitución, y si la ley los infringe, se puede alegar su
inconstitucionalidad. No da una idea del objeto de la ley, ni de lo que es en sí
misma (Alessandri).

Requisitos de la ley
De la definición se desprende que hay requisitos externos e internos:
Requisitos externos: permiten a los ciudadanos cerciorarse su la declaración que se les
presenta es o no ley.
- Declaración de la voluntad soberana: (1) la soberanía reside esencialmente
en la nación (art.5 CPR); (2) delegación de la soberanía para la creación de
las leyes en el poder legislativo –Congreso + PdR- (arts. 61 a 72 CPR)17.
- Que sea manifestada en la forma prescrita por la CPR: aprobado un proyecto
por ambas cámaras –con el quórum necesario-, será remitido al Pdte, quien si
tb lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley (art.72 CPR).
Requisitos internos: mira al fondo de la ley; al mandato, el que puede ser imperativo,
prohibitivo o permisivo. De aquí surge la clasificación clásica de la ley.

Diversas variedades de leyes y su jerarquía.


1. CPol: ley fundamental. Regula la forma de gobierno y los atributos de los
diversos poderes públicos. Las leyes deben dictarse conforme a ella y no pueden
contravenir sustantivamente sus preceptos.
2. LIC: requieren para su aprobación 3/5 de los parlamentarios en ejercicio y
control previo del TC.
3. LOC: corresponden a determinadas materias que la CPol indica. Requieren para
su aprobación un quórum de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio, y tienen un
control de constitucionalidad por el TC previo a su promulgación.
4. LQC: también corresponden a determinadas materias indicadas por la CPol.
Requieren mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio.
5. Leyes “corrientes” u ordinarias: se refieren al resto de las materias que la CPol
califica como materias de ley.
6. Leyes de base: no regulan la materia en su integridad, sino que fijan las bases del
ordenamiento respectivo, permitiendo que la potestad reglamentaria autónoma
complete el contenido de la ley.
7. DFL
8. Reglamentos

16
Esta definición pone de manifiesto la forma en que se gesta la ley y no la naturaleza de la disposición
en ella contenida.
17
No son leyes por falta de este requisito los simples decretos del Pdte

10
Potestad reglamentaria.
Es la facultad de ciertas autoridades administrativas para dictar reglas obligatorias, más
o menos generales, para el cumplimiento de la ley o el establecimiento de normas
administrativas.
1. Autoridades
1.1 Pdte
- Autónoma: regula materias que la CPR no ha señalado como materias de ley
- De ejecución: dicta normas necesarias para la aplicación de la ley (materias
de ley)
1.2 Ministros
1.3 Intendentes y gobernadores
1.4 Municipalidades (alcaldes)
1.5 Directores de Servicios Públicos

2. Manifestaciones
2.1. Decretos: mandato escrito, dictado unilateralmente por la autoridad
administrativa en el ejercicio de sus atribuciones, revestido de las formalidades que
establece el ordenamiento jurídico. Si es del Pdte = DS
- Simples decretos: se refieren a una persona o situación determinada
(nombramiento funcionario público).
- Reglamentos: alcance general e impersonal
o Reglamentos de ejecución: buscan detallar la aplicación de las reglas
generales de una ley
o Reglamentos autónomos: reglan materias que no son objeto de ley;
no se vinculan a una ley
2.2. Instrucciones: comunicaciones que funcionarios superiores dirigen a sus
subordinados indicando (1) la manera de aplicar una disposición normativa (ley,
reglamento u otro); o (2) medidas de funcionamiento del servicio
- Varios destinatarios: circulares
- Destinatarios determinados: oficios
2.3. Ordenanzas: conjunto de normas reglamentarias sobre determinada materia que
se aplican a todo un territorio –ex. Nacional o municipal-, cuya infracción se
sanciona con multas u otras penas. (ex. Ordenanza de Aduanas v/s Ordenanzas
Municipales)
2.4. DFL: decretos que por expresa autorización de una ley, dicta el Pdte sobre
materias que según la CPR son propias de ley. Delegación potestad legisladora.
Adquieren fuerza de ley (art.61 CPR). Limitaciones: (1) exclusión de materias –
LIC, LQC y LOC-; (2) plazo –máx 1 año-; (3) tramitación –igual que una ley-.
2.5. DL: decretos que dicta el Pdte, sin autorización alguna, sobre materias propias
de ley. Característicos de situaciones de emergencia y anomalía política (gobiernos
de facto). Mismas limitaciones y fuerza obligatoria que los DFL. A pesar de ser
inconstitucionales se acepta su vigencia para mantener la integridad del sist.

Inconstitucionalidad de las leyes.


La ley está subordinada a la CPol. Si se aparta o contradice alguna de sus normas, es
una ley inconstitucional. La inconstitucionalidad puede ser:
1. De forma: no se han cumplido los requisitos que la CPol fija para su tramitación.
2. De fondo: transgrede alguno de los derechos garantizados por la CPol.

11
Atribuciones TC (art.93 CPR)
1. Control de constitucionalidad de LIC, LOC y normas de tratados
internacionales que versen sobre estas últimas, antes de su promulgación;
2. Resolver cuestiones de constitucionalidad de los auto acordados de la CS, CA y
Tribunal Calificador de Elecciones;
3. Resolver cuestiones de constitucionalidad durante tramitación de proyectos de
ley, de reforma constitucional y tratados internacionales en el Congreso;
4. Resolver cuestiones de constitucionalidad de un DFL;
6. Resolver inaplicabilidad de precepto legal en causa ante tribunal ordinario
(mayoría simple);
7. Resolver inconstitucionalidad definitiva con alcance general de precepto antes
declarado inaplicable (mayoría 4/5 integrantes en ejercicio);
8. Resolver reclamos cuando el Pdte no promulgue una ley en tiempo y forma
(texto diverso);
9. Resolver constitucionalidad de Dto o Res del Pdte que CGR haya representado
por inconstitucional;
16. Resolver constitucionalidad DS, cualquiera sea el vicio y aun en ejercicio de
potestad reglamentaria autónoma del Pdte cuando se refieran a materias
reservadas a la ley (art.63)

CLASIFICACIÓN DE LAS LEYES

1. De acuerdo al Art. 1° CC: a) Imperativas, b) Prohibitivas y c) Permisivas.


Crítica: toda ley imperativa es prohibitiva. No se justifica la tercera categoría, porque
lo que no es mandado no prohibido, está permitido, por el principio de libertad.

a) Imperativas18: Manda a hacer algo, impone una acción, u ordena el cumplimiento


de ciertos requisitos o formalidades. Su infracción se sanciona de diversas maneras,
dependiendo la naturaleza del mandato o requisito interpuesto (nulidad absoluta,
relativa, inoponibilidad, etc.).

Sanción de la ley: dependerá de lo que manda la norma, pues no tienen una sanción
genérica determinada.
Para determinar su sanción hay que distinguir:

18
En sentido restringido, pues toda ley tiene fuerza imperativa

12
- Si es de interés general19, la sanción normalmente será la nulidad absoluta20 o
relativa21. Pero la disposición puede señalar una sanción distinta (inoponibilidad,
limitación de medios probatorios, etc.)
- Si la norma es de interés particular22, la sanción normalmente será la
responsabilidad. Y si se trata del incumplimiento de una obligación contractual,
puede haber una sanción adicional como la resolución o terminación. Pero, como
siempre la disposición puede establecer una sanción especial. Ej. Inoponibilidad.

b) Prohibitivas23: Mandan a no hacer algo en forma absoluta. Comprende 2 aspectos:


- El acto no debe poder realizarse bajo ningún aspecto ni en ninguna circunstancia. Si
la ley permite realizar el acto en determinadas condiciones, es imperativa.
- No es necesario que la ley emplee la expresión “se prohíbe”. También se utilizan
expresiones tales como “no vale” o “se tendrá por no escrita”.

Sanción de la ley:
Su infracción acarreará generalmente la nulidad absoluta. Salvo que la ley le designe
otra sanción (ej: caso de usufructos sucesivos (art.769) y fidecomisos sucesivos).
Esta conclusión se deprende de la relación construida en base a los siguientes artículos
del CC:
Art. 10. Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor ; salvo en cuanto
designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención.
Art. 1466. Hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juego de azar,
en la venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente, de

19
Disposiciones de interés general: son aquellas que dicen relación con el orden público y las buenas
costumbres.
Orden público: conjunto de reglas esenciales para el mantenimiento de la sociedad.
Leyes que dicen relación con el orden público:
a) Leyes de derecho público.
b) Disposiciones de derecho privado que no pueden renunciarse por los particulares.
c) Disposiciones que no pueden ser alteradas por los particulares. Ej. Derechos y obligaciones de los
cónyuges.
d) Normas que no pueden ser excluidas por la voluntad de las partes. Ej. Normas de nulidad.
Otros autores que atienden a la naturaleza del vínculo entre la ley y el interés de la sociedad, señalan que
son de orden público:
a) Leyes relacionadas con la organización política.
b) Leyes relacionadas con la organización económica (protección de contratantes en inferioridad de
condiciones, propiedad raíz, etc.)
c) Leyes relacionadas con la organización social (familia, estado civil, etc.)
d) Leyes relacionadas con la organización moral (juegos de azar, impedimentos dirimentes, etc.)
Buenas costumbres: normas morales conforme a la cuales se procede en forma concreta por la
generalidad de las personas de una sociedad en una época determinada.
20
si el acto tiene objeto o causa ilícita, o no cumple un requisito que la ley impone en atención a la
naturaleza del acto.
21
si es un requisito exigido en atención a la calidad de las partes.
22
Para Vodanovic, los requisitos del acto jurídico son de interés particular.
23
Si lo “prohibido” se puede realizar cumpliendo ciertos requisitos, no estaríamos ante una ley
prohibitiva, sino imperativa (ex. art.402 Art. 402. “Es prohibida la donación de bienes raíces del pupilo,
aun con previo decreto de juez.
Sólo con previo decreto de juez podrán hacerse donaciones en dinero u otros bienes muebles del pupilo; y
no las autorizará el juez, sino por causa grave, como la de socorrer a un consanguíneo necesitado,
contribuir a un objeto de beneficencia pública, u otro semejante, y con tal que sean proporcionadas a las
facultades del pupilo, y que por ellas no sufran un menoscabo notable los
capitales productivos. (…)”

13
láminas, pinturas y estatuas obscenas, y de impresos condenados como abusivos de
la libertad de la prensa; y generalmente en todo contrato prohibido por las leyes.
Art. 1682 I. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, (…) son nulidades
absolutas.

c) Permisivas: Permiten a una persona hacer o no hacer algo. Confieren un derecho


que queda entregado al arbitrio del titular. A su vez obligan a las demás a
respetarlo. Se infringe cuando (1) el obligado a respetarlo le impide o (2) hace
imposible ejercitarlo. Puede renunciarse siempre que el derecho sea disponible
(art.12). ejemplo de renuncia prohibida: Art.334 derecho de alimentos

Sanción: responsabilidad. Consiste en darle al titular los medios para obtener el


reconocimiento de su derecho o la indemnización de los perjuicios que acarree su
desconocimiento.
En el primer caso se podrá hacer cumplir por la fuerza, y además deberá indemnizar
perjuicios, y en el segundo caso procede la indemnización total del perjuicio
causado. Podrá solicitarse que cese el hecho que imposibilita el ejercicio del acto
permitido.

2. a) Imperativas o prohibitivas24: mandan o prohíben. Obedecen (1) a motivos de


orden público (mantención del de la organización social)25; o, (2) a la necesidad de
proteger a ciertas personas26. El carácter prohibitivo de una ley consiste en que
impide algo en forma absoluta.

b) Declarativas o supletivas27: también denominadas integradoras. Determinan las


consecuencias de los AJ que las partes no han previsto. Recogen 2 ideas: (i) la
voluntad presunta de las partes (ex. Art 1872 sobre la compraventa), (ii) las
tradiciones, costumbres o interés general (ex. Art.1718 régimen de bienes entre
cónyuges; Art.980 y ss sobre sucesión intestada)

c) Dispositivas28: regulan los conflictos entre personas que no han contratado entre
sí. El legislador protege el interés que le parece preponderante. (ex. art.1815 venta
cosa ajena; dueño v/s comprador)

3. a) Normativas: estatuyen sobre una materia que no ha sido antes objeto de


implementación legal.
b) Modificatoria: varía el estatuto legal de una situación ya reglamentada.
c) Interpretativas: se limitan a declarar el sentido de otras leyes. Se entienden
incorporadas a la ley interpretada, es decir, son retroactivas. (Art. 9° CC)

Autoridad de la ley29.

24
Por regla general son normas de derecho público
25
Ex. art.1º LMC, art.1462 CC.
26
Ex. art.341 incapaces.
27
Por regla general son normas de derecho privado.
28
Hay quienes rechazan esta clasificación pues serían simplemente imperativas o supletivas según
rechazan o admiten la posibilidad de declaración contraria de las partes.
29
Ver sanciones para cada tipo de leyes según la clasificación antes dada.

14
En derecho público sólo es lícito hacer lo que expresamente permite la ley (Art. 7°
CPol). Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público (Art. 1462 CC).
La sanción a la infracción de estas normar es la nulidad absoluta.

En derecho privado se permite hacer todo lo que no está directa o indirectamente


prohibido por la ley. Rige el principio de la autonomía de la voluntad (Arts. 12 y 1545
CC).

La autoridad de la ley se basa en la presunción de su conocimiento. Desde la fecha de su


publicación la ley se entiende conocida de todos y es obligatoria (Art. 7° CC) y nadie
puede alegar ignorancia de la ley después de que entró en vigencia (Art. 8° CC).

Pero la presunción del conocimiento de la ley no se ajusta a la realidad. Sólo tiene el


alcance lógico de su obligatoriedad. Para Vodanovic, el Art. 8° CC no es una
presunción, sino una ficción, es decir, la suposición de un hecho o situación distinta de
la realidad, para lograr consecuencias jurídicas prácticas. Esta ficción se justifica
para la obligatoriedad de la ley.

Pero es distinta la situación del error de derecho y la influencia que puede ejercer en los
AJ. En esta materia, el Art. 1452 CC sigue la teoría clásica: el error sobre un punto de
derecho no vicia le consentimiento. Pero hay casos en que el error de derecho es
excusable, partiendo de la base de la buena fe. Ej. Matrimonio putativo.

En consecuencia, la presunción implica que la ignorancia jurídica de una persona no


puede ser obstáculo para el cumplimiento de la ley, pero no señala las consecuencias del
conocimiento o desconocimiento de las leyes.

Ciertos funcionarios deben necesariamente saber el derecho, su ignorancia es


inexcusable. En esto se basa el hecho de que la ley no necesite ser probada: la
obligación de su conocimiento por quien debe aplicarla.
Respecto de los particulares, el desconocimiento de la ley no excusa su cumplimiento,
pero pueden eventualmente estar protegidos si hay error de derecho y están de buena fe.

VIGENCIA DE LA LEY

1. Promulgación y derogación.
La ley rige desde su promulgación y publicación (art.69 CPR)
La promulgación tiene por objeto dar existencia a la ley y fijar su texto, y se efectúa
mediante la dictación del decreto promulgatorio por el Presidente.
La publicación tiende a dar a conocer la ley y se realiza mediante la inserción de la ley
en el DO30.

La ley puede señalar expresamente que entrará en vigencia en una fecha distinta a la de
su publicación. Si la fecha es posterior, el período intermedio se llama vacancia legal
(art.7º III CC) Si la fecha es anterior, estamos ante la retroactividad de la ley.

2. Pérdida de vigencia de la ley


La ley rige hasta la pérdida de su vigencia, la que puede ser extrínseca o intrínseca.
(1) Extrínseca
30
No siempre… en el caso de los códigos se publica sólo el Decreto promulgatorio

15
Derogación: supresión de la fuerza obligatoria de una disposición legal, ya sea por su
reemplazo o su eliminación.
La derogación corresponde al legislador. La única facultad de los particulares es
renunciar los derechos que la ley le confiere.

La derogación puede ser:


1. Expresa: la nueva ley dice que deroga la antigua, individualizándola.
2. Tácita: la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con la
anterior. La incompatibilidad debe ser absoluta. Deja vigente todo aquello que
no pugna con las disposiciones de la nueva ley. Además, la primacía de la ley
especial implica que la ley general posterior no deroga tácitamente la ley
especial sobre la misma materia.
3. Orgánica: la nueva ley regula toda la materia regulada por una o más leyes
precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre disposiciones.
4. Total o parcial.

Derogación por retuque


Es una especie de derogación tácita que tiene relación con la leyes referenciales y las
leyes referidas (ex.art.1900 sobre la compraventa y la aplicación de sus disposiciones al
contrato de permuta).
La pregunta es, ¿la derogación de la ley referida conlleva la derogación de la ley
referencial? Si la respuesta es afirmativa, estaremos ante lo que se denomina derogación
por retuque.
Sin embargo, no se puede dar una respuesta unívoca. Habrá que analizar caso a caso,
puesto que:
- Existen diversos tipos de leyes referenciales
- Existen diversos alcances en la derogación de leyes referidas.

Otras reglas a considerar sobre la derogación:


- La derogación de la ley derogatoria no revive la ley derogada
- La norma derogatoria nunca puede ser de inferior rango que la ley derogada31

(2) Intrínseca
Existen causas del término de la vigencia de una ley que están contenidas en ella misma.
Estas son:
1. Plazo (leyes temporales).
2. Realización del fin de la ley.
3. Condición (tiempo o hechos)
4. Desaparecimiento de la institución jurídica que servía de base a la ley.

***Desuso: es la no aplicación de una ley porque la conciencia colectiva la estima


inadecuada, mala o superada.

Desde el punto de vista jurídico es inadmisible que la ley sea derogada por desuso ya
que la costumbre contra ley no tiene esa virtud.

Razones:
31
Algunos sostienen que deben necesariamente ser de igual categoría, pues de lo contrario no habría
derogación sino sólo prevalencia de la ley de superior jerarquía.

16
1. Incertidumbre del momento preciso en que el desuso es lo suficientemente
significativo como para equipararlo a la derogación;
2. Los poderes ejecutivo y judicial tendrían un medio indirecto para derogar leyes
usurpando atribuciones propias del poder legislativo;
3. Riesgo de arbitrariedades, pues un tribunal podría rechazar la aplicación de una
ley argumentando su desuso.

INTERPRETACIÓN DE LA LEY

Concepto.
Interpretación de la ley: fijar su verdadero sentido y alcance (elemento abstracto),
incluyendo la actividad indispensable para aplicar el derecho (elemento concreto).
Según si la legislación establece o no normas de interpretación, ésta se denomina
reglada o no reglada. El CC ha adoptado la interpretación reglada, estableciendo normas
de interpretación de la ley (principalmente Arts. 19 a 24 CC).
Según de quien emane la interpretación, se divide en interpretación por vía de
doctrina o privada, y por vía de autoridad.

Finalidad de la interpretación
Es buscar el sentido de la ley.
Art. 19 inc. 1º CC. “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su
tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu.”
Esto no significa la primacía de la aplicación de la ley de acuerdo al tenor literal.
La disposición se refiere a la claridad del sentido de la ley, no del tenor literal. El tenor
literal se aplica en cuanto refleje ese sentido.
El punto de partida de la interpretación es el elemento literal, pero no se reduce a
un análisis gramatical.
El que sea necesario determinar, en forma previa, si el sentido de la ley es claro,
significa que siempre debe realizarse un proceso interpretativo. Hay leyes claras en su
texto abstracto, pero que se vuelven oscuras frente a situaciones concretas.
Alessandri: el sentido de la ley es claro no sólo cuando el precepto está
redactado en términos que no provoquen dudas; también es necesario que no haya otro
precepto que lo contradiga.

Resultados de la labor interpretativa


1. Interpretación extensiva: se aplica a una situación particular normas que fijan reglas
generales, o se deduce una norma generalizada de los ejemplos no taxativos que
contienen las disposiciones.
Alessandri: implica comprobar que el precepto expresa menos de lo que fue
querido por el pensamiento legislativo. La ley se aplica a más número de casos que
los comprendidos en el tenor literal.
El argumento analógico supone una similitud en las situaciones (tanto en el hecho
como en el fin jurídico); de acuerdo con él, los hechos que tienen igual valor
jurídico implican las mismas consecuencias jurídicas. Se puede emplear analogía
como elemento de interpretación o como base de integración.

17
2. Interpretación restrictiva: el precepto no puede aplicarse extensivamente ni
servir de base para una interpretación analógica. Son de interpretación
restrictiva:
a) Las leyes penales, incluyendo todo tipo de sanciones. Las leyes
tributarias no permiten interpretación extensiva.
b) Las leyes de excepción, los preceptos prohibitivos, los que establecen
incapacidades y prohibiciones, etc.
Alessandri: implica comprobar que el precepto expresa más de lo que fue
querido por el pensamiento legislativo. La aplicación de la ley no se extiende a
un caso que, según el tenor literal, parece estar comprendido en ella.

Para Alessandri hay un tercer tipo: interpretación declarativa. Implica


reconocer que la fórmula o los términos literales coinciden exactamente con el
pensamiento legislativo, es decir, lo expresan con fidelidad y acierto. La ley se aplica a
todos los casos que expresan sus términos, ni a más ni a menos.

1. Interpretación doctrinal.
La realizan los jurisconsultos, abogados y otros. No tiene fuerza obligatoria; su
importancia depende del prestigio de la persona de quien emana.

Hay diversos métodos de interpretación:

1. Escuela de la exégesis en derecho civil (comentaristas del Código de Napoleón,


Laurent): se caracteriza por el culto del texto de la ley, el predominio de la
búsqueda de la intención del legislador (infalible), y el respeto a las autoridades
y los precedentes. La ley es la única fuente de las decisiones jurídicas. Se vale
del elemento gramatical.
Este criterio impide la evolución y progreso del derecho.

2. Teoría de la libre32 investigación científica33 (Geny): método libre para llegar a


las fuentes reales de las normas, que contienen un elemento racional (noción del
derecho) y uno experimental (aspiración a la armonía colectiva). La
interpretación procede cuando hay dudas sobre el sentido de la ley. Alessandri:
el intérprete debe tomar como criterio general de orientación la idea de justicia
y fundarse en la naturaleza real de las cosas.

3. Escuela histórica del derecho (Savigny): una vez dictada la ley se independiza
del autor. El intérprete debe respetar la letra de la ley pero atribuirle un
significado diferente, acorde a la actualidad.

4. Escuela del derecho libre (Kantorowicz): frente al derecho estatal hay un


derecho libre, que surge espontáneamente de la conciencia social y
espontáneamente también es aplicado (Alessandri). Estos pueden o no coincidir.
La jurisprudencia no puede sólo basarse en el primero. Alessandri: el intérprete
debe prescindir de la ley cuando su texto no es claro y se convence de que el
legislador no habría resuelto el conflicto en el sentido que lo hace la ley.

32
Es libre porque está sustraída de las fuentes del Derecho como autoridad positiva
33
Es científica porque se vale de elementos objetivos como base de la labor creadora del intérprete.

18
5. Doctrina teleológica (Ihering): busca la finalidad práctica de la ley, y no la
intención del legislador. A partir de esta doctrina se desarrolla el método de la
jurisprudencia de los intereses: el intérprete debe decidir el conflicto de intereses
dando preeminencia a los que han sido preferidos por el legislador.

6. Jurisprudencia de los intereses: el conflicto se resuelve a favor del interés más


importante para el legislador.

7. Teoría del derecho puro (Kelsen): todo derecho deriva de la voluntad del Estado
y no hay más derechos que el derecho positivo. El juez puede interpretar
libremente dentro del margen de la ley, sin recurrir a principios rectores.

2. Interpretación por vía de autoridad.


Es la que emana del legislador o del juez, pero existen otros organismos autorizados
para interpretar las leyes relativas a la función que se les encomienda.

2.1. Interpretación por el legislador.


La interpretación legal, llamada también auténtica, es la que realiza el legislador, y tiene
fuerza obligatoria general (Art. 3° CC).
No está sujeta a reglamentación alguna.
La interpretación legal se efectúa por medio de la ley interpretativa.

Leyes interpretativas (Art. 9° inc. 2° CC).


Las leyes que se limiten a declarar le sentido de otras leyes se entienden incorporadas en
éstas. Se entiende que rige desde la entrada en vigencia de la ley interpretada. Es
retroactiva porque alcanza situaciones surgidas antes de su promulgación.
La ley interpretativa es siempre y necesariamente retroactiva, con 2 limitaciones:
1. No puede transgredir las garantías constitucionales
2. No pueden afectar en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales
ejecutoriadas en el tiempo intermedio.

La retroactividad de las leyes interpretativas


Características de la ley interpretativa:
1. Contienen la mera fijación del sentido incierto o dudoso de una ley anterior
2. Encierra una solución de tipo jurisprudencial, pues el legislador actúa como
intérprete del derecho

La verdad, es que en el derecho chileno las leyes interpretativas no son retroactivas,


puesto que la retroactividad supone una pugna entre dos leyes de distinta fecha.
Mientras que, por ficción legal establecida en el CC la ley interpretativa se entiende
incorporada a la ley interpretada y tiene, por lo tanto, como única fecha válida de
entrada en vigencia la de la ley interpretada.
Sin embargo, en los hechos, tiene efecto retroactivo.

2.2. Interpretación judicial.


La interpretación judicial es la que realiza el juez en las causas sometidas a su
conocimiento, y tiene fuerza obligatoria relativa exclusivamente al litigio en cuestión.
Debe sujetarse a las normas de interpretación del CC.

Criterios de interpretación

19
1. Histórico o subjetivo: trata de reconstruir el pensamiento o voluntad del legislador.
2. Normativo u objetivo: sostiene que la ley tiene una significación propia
independiente del pensamiento de sus autores.

Los autores modernos desechan el subjetivo por 3 razones:


a) No es posible determinar una voluntad subjetiva del legislador.
b) Si lo fuera, esa voluntad carece de sentido frente a la evolución.
c) La ley es la voluntad del Estado que se manifiesta por la ley misma, no por la
opinión de los que participaron en su formulación.
El CC es terminante en cuanto a que el sentido objetivo de la ley debe buscarse
en ella misma. No hay norma que permita buscar una supuesta voluntad del legislador.
La historia de la ley sirve sólo para buscar el sentido objetivo de la misma.

Elementos de interpretación.

1. Elemento gramatical (Art. 19 inc. 1° CC): análisis de la semántica y sintaxis del


precepto.
a) Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio (Art.
20 CC): el que se le atribuye en el medio que la emplea (no
necesariamente diccionario de la RAE), según su uso general.
b) Las palabras que el legislador ha definido expresamente para ciertas
materias se les dará su significado legal (Art. 20 CC).
c) Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que
les den los que profesan esa ciencia o arte, a menos que aparezca
claramente que se han tomado en un sentido diverso (Art. 21 CC).

2. Elemento histórico (Art. 19 inc. 2º parte final CC): se refiere a la historia


fidedigna del establecimiento de la ley. Sirve para fijar su intención o espíritu
(de la ley, no del legislador), es decir, sus objetivos. Es un elemento supletorio
para fijar el alcance de la ley que no esté claramente manifestado en ella misma.
Alessandri: este elemento tiene por objeto la indagación del estado del derecho
existente sobre la materia a la época de la confección de la ley y el estudio de
los antecedentes que tomó en cuenta el legislador antes de dictarla.
“Expresión oscura”: no puede entenderse absolutamente (ininteligible) o se
presta a más de una interpretación (ambigua).

3. Elemento lógico (Art. 19 inc. 2º y 22 inc. 1º CC): concordancia que debe existir
entre las diversas partes de la ley, pues es natural que éstas no sean
contradictorias y exista entre ellas una unidad conceptual y de criterio.
Alessandri: este elemento se dirige a investigar la ratio legis (propósito
perseguido por la ley, la razón que la justifica) y la occasio legis
(circunstancias particulares que determinaron su dictación).

4. Elemento sistemático (Art. 22 inc. 2º CC): correspondencia de la legislación que


se busca más allá de la propia ley interpretada, analizando otras leyes,
particularmente si versan sobre el mismo asunto.
Alessandri: este elemento se basa en la interna conexión que enlaza a todas las
instituciones jurídicas y normas en una gran unidad.

20
5. Espíritu general de la legislación y equidad natural (Art. 24 CC): no son sólo
elementos supletorios. El espíritu general de la legislación se encuentra implícito
en el elemento sistemático, y la equidad no puede estar ausente en ningún
criterio de interpretación. Pero el juez no puede dictar una resolución basada
únicamente en la equidad; a eso se refiere con que no es sólo supletorio.

Además, el CC da las siguientes reglas:


- Aplicación preferente de las disposiciones especiales (Arts. 4º y 13 CC).
- Lo favorable u odioso de una disposición no se toma en cuenta para su
interpretación (Art. 23 CC).

Aforismos
Los aforismos son formas que toman la argumentación o lógica jurídicas. Alessandri:
son reglas prácticas de interpretación, que no tienen valor absoluto ni deben ser
empleados de modo exclusivo. Ej.
1. A generale sensu: donde la ley no distingue no es lícito al intérprete distinguir.
2. A fortiori:
2.1. A maiore ad minus (quien puede lo más, puede lo menos)
2.2. a maiore ad maius (a quien le está prohibido lo menos, le está prohibido lo
más).
3. A contrario sensu: incluida una cosa se entienden excluidas las demás.
4. Alessandri agrega el argumento a pari o analogía (donde existe la misma razón
debe existir la misma disposición).

EFECTOS DE LA LEY

Aspectos a considerar.
Debe analizarse en cuanto al tiempo, territorio y personas.

I. EFECTOS DE LA LEY EN CUANTO AL TIEMPO

Retroactividad de la ley.
Es un principio general de nuestro derecho la irretroactividad de la ley: la ley puede sólo
disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo (Art. 9° inc. 1° CC).
Pero esto es un precepto legal, no constitucional, por lo que no obliga al legislador, sino
sólo al juez.
Como la retroactividad afecta la seguridad jurídica, debe ser expresa y su interpretación
y aplicación deben ser restrictivas. Son normas de derecho estricto.
El legislador puede dictar normas retroactivas, pero tiene limitaciones constitucionales:
1. En materia penal: Art. 19 N° 3 CPol. La ley no puede ser retroactiva cuando es
desfavorable al inculpado; la ley favorable es siempre retroactiva.
2. En materia civil: debe respetar las garantías constitucionales, especialmente el
derecho de propiedad (Art. 19 N° 24 CPol).

Teorías sobre la determinación del efecto retroactivo de las leyes


1. Teoría clásica de los derechos adquiridos y las meras expectativas (base de la
LERL)
- Una ley es retroactiva sólo cuando lesiona intereses que para sus titulares
constituyen derechos adquiridos en virtud de una ley antigua; pero no lo es
cuando vulnera meras facultades legales o simples expectativas.

21
- El juez encuentra el límite de aplicación de la ley nueva a situaciones
anteriores si es que se trata de un derecho adquirido; de lo contrario debe
aplicar la ley nueva.
- Derecho adquirido: todo derecho que es consecuencia de un hecho apto para
producirlo bajo la ley vigente y que ha entrado inmediatamente a formar
parte del patrimonio de la persona, aunque la ocasión para hacerlo valer se
presente bajo ley posterior.
- Facultades legales: supuestos para la adquisición de derechos y las
posibilidades de tenerlos y ejercerlos (ex. Facultad de testar).
- Meras expectativas: esperanzas de adquisición de un derecho fundado en la
ley vigente, aun no convertida en derecho por falta de alguno de los
requisitos exigidos por la ley (ex. Expectativa de sucesión del patrimonio de
una persona viva)
- Crítica a la teoría: no siempre es posible distinguir entre un derecho
adquirido o una mera expectativa.

2. Teoría moderna de Roubier


- Se base sobre la distinción entre efecto retroactivo –aplicación de la ley en el
pasado, anterior a su entrada en vigor- y el efecto inmediato –aplicación en
el presente-.
- El problema de los efectos de la ley en el tiempo radica en determinar su
acción frente a situaciones jurídicas consolidadas.
- Situación jurídica: posición que ocupa un individuo frente a una norma de
derecho o institución jurídica; noción superior a la de derecho adquirido (ex.
Situación del menor de edad).
- Toda situación jurídica puede ser sorprendida por la nueva ley en 3
momentos: (1) constitución; (2) producción de sus efectos; (3) extinción.
- El efecto inmediato es la RG. Excepción: no afecta los contratos vigentes;
intangibilidad del contrato.
- Esta teoría, en muchos casos, conduce a soluciones diversas a las ofrecidas
por la teoría clásica.
- Concluye Roubier que las situaciones jurídicas consolidadas no podrán ser
afectadas por los efectos retroactivos de una ley.

Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes


Es necesario resolver los problemas a que da lugar el cambio de legislación. 2
soluciones:
1. Disposiciones transitorias de las leyes.
2. Cuando no existen disposiciones transitorias: LERL.

Esta ley está basada en la teoría de los derechos adquiridos y de las meras expectativas:
la ley no puede vulnerar derechos adquiridos en virtud de ley anterior, y sólo puede
afectar a las meras expectativas.
Derecho adquirido: derecho que por un hecho o acto del hombre o por ministerio de la
ley se ha incorporado al patrimonio, o bien, la facultad legalmente ejercida.
Mera expectativa: derecho no incorporado al patrimonio o la facultad no ejercida
legalmente.

Materias a que se refiere la ley:

22
a) Estado civil (Arts. 2° a 7° LERL):
1. El estado civil adquirido conforme a la ley vigente al tiempo de su constitución
subsiste aunque ésta pierda su fuerza.
2. Las leyes que establecen nuevas o diferentes condiciones para la adquisición del
estado civil se aplican desde que comienzan a regir.
3. Los derechos y obligaciones anexos al estado civil se subordinan a la nueva ley.
4. Los actos válidamente ejecutados bajo ley anterior mantienen plenos efectos.

b) Capacidad de personas naturales (Arts. 7° inc. 2°, y 8° LERL):


1. La capacidad de goce queda sujeta a la nueva ley.
2. La capacidad de ejercicio obtenida no se pierde aunque la nueva ley exija otras
condiciones para ella.
3. El ejercicio y continuación de la capacidad se rigen por la ley nueva.
4. La no pérdida de capacidad de ejercicio lograda bajo ley antigua entra en pugna con
la teoría de los derechos adquiridos, porque dicha capacidad es una mera facultad a
la que debería aplicársele la ley nueva. Sin embargo, en este punto, la LERL se
ajusta a la teoría de Roubier34 (cumplidos los 18 años se extingue una situación
jurídica –la de minoría de edad- y los efectos retroactivos no pueden afectar una
situación ya extinguida. A la inversa, funciona de la misma manera. Con los 18 años
cumplidos se constituye una situación jurídica –la de mayoría de edad- aplicándose
la misma limitación a la retroactividad.

c) Derechos reales (Arts. 12 y 15 a 17 LERL):


1. El derecho real adquirido bajo una ley subsiste bajo la ley posterior.
2. Sus goces, cargas y extinción se rigen por la nueva.

d) Posesión (Art. 13 LERL): queda totalmente entregada a la nueva ley.

e) Derechos condicionales (Art. 14 LERL): el plazo para considerarla fallida es el de


la ley antigua, a menos que exceda el establecido por la nueva a contar desde su
vigencia.

f) Sucesiones (Arts. 19 a 21 LERL):


1. Las solemnidades del testamento se rigen por la ley vigente a la época de su
otorgamiento.
2. Las disposiciones testamentarias, incapacidad o indignidad de los herederos,
desheredaciones, etc. se rigen por la nueva ley (ley vigente al momento de la
muerte).
3. No dice nada de los requisitos internos (capacidad y voluntad del testador), pero la
mayoría opina que se rigen por la ley vigente al tiempo de otorgarse el testamento.
4. En la sucesión intestada, la representación se rige por la ley bajo la cual se abre la
sucesión.
5. La adjudicación o partición de la herencia se rige por la ley vigente al tiempo de su
delación35.

34
La LERL se apega en otros puntos a la teoría de Roubier, desplazando la regla general de la teoría de
los derechos adquiridos. Por ejemplo, sucede lo mismo con el estado civil.
35
La LERL no señala nada sobre la partición de la herencia, sin embargo el mensaje de la ley sí se refiere
a ella en este sentido.

23
g) Contratos36 (Arts. 22 y 23 LERL):
1. En todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su
celebración, que determinan tanto los requisitos de validez (de fondo y de forma)
como el alcance de los derechos y obligaciones a que el contrato da lugar.
(Alessandri). No se plantea un problema de retroactividad si no de supervivencia de
la ley. 2 excepciones:
1. Leyes concernientes a reclamar en juicio los derechos que resultan de
ellos.
2. Leyes que señalan penas para el caso de incumplimiento.
2. Los contratos se pueden probar por los medios vigentes al tiempo de su celebración,
pero la forma de rendir la prueba (ex. testigos secretos v/s testigos públicos) se rige
por la nueva ley (art.23).

h) Procedimiento judicial (Arts. 22 N°1 y 24 LERL):


1. Las leyes procesales rigen in actum.
2. Los términos que han empezado a correr y las actuaciones ya iniciadas se rigen por
la ley vigente al tiempo de su iniciación37.

i) Prescripción (Aerts. 25 y 26 LERL):


1. El prescribiente puede escoger entre el plazo de la ley antigua o la nueva, pero si
elige la nueva, el plazo comienza a correr desde que ella empieza a regir.
2. Si una ley declara algo imprescriptible, no puede adquirirse bajo su vigencia.

j) Personas jurídicas

1. Corporaciones y fundaciones = personas jurídicas en sentido restrictivo.


2. Corporación: conjunto de personas organizadas unitariamente y de un modo
estable para el logro de un fin común durable y permanente.
3. Fundación: conjunto de bienes (patrimonio) destinado por uno o más individuos
(fundadores) al cumplimiento de determinados fines encargados a administradores,
lo cuales deben velar porque los bienes se empleen en el fin propuesto.
4. Sólo son personas jurídicas las que la han obtenido.
5. Art.10 LERL “la existencia y los derechos de las personas jurídicas deben
sujetarse a las mismas reglas que respecto del estado civil de las personas
naturales prescribe el artículo 3º de la presente ley”.
6. Una vez obtenida subsiste aunque una nueva ley exija requisitos diferentes;
7. Los derechos y obligaciones se subordinarán a la ley posterior.

II. EFECTOS DE LA LEY EN CUANTO A LAS PERSONAS


36
Se aplica también a AJ unilaterales.
37
Por ejemplo, si se dictara una ley que dispone que los asuntos que se suciten sobre determinada materia
ya no se tramitarám conforme a las reglas del procedimiento sumario, sino conforme a las reglas del
procedimiento ordinairo de mayor cuantía, los procedimientos judiciales ya iniciados bajo la vigencia de
la ley antigua y que aun no han finalizado, desde el momento de la entrada en vigencia de la nueva ley
comenzarán a tramitarse bajo las normas del procedimiento ordinario de mayor cuantía en todo, salvo los
plazos actuaciones y diligencias ya iniciadas (ex. término probatorio). Esta norma es de escasa aplicación
práctica, pues normalmente el cambio de procedimiento señalado por una ley nueva establece
disposiciones transitorias que señalan que los juicios ya iniciados deberán terminar su completa
tramitación conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Por lo mismo, es pertinente aclarar
el alcance del artículo 24 en el sentido que, según ésta, el procedimiento completo se deberá tramitar
hasta su finalización bajo el procedimiento que establezca la nueva ley.

24
La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros.
(Art. 14 CC)
Son chilenos los que la CPol declara tales, los demás son extranjeros (Art. 56 CC). Pero
como ambos están sometidos a la ley chilena, se asimilan en materia de derechos civiles
(Art. 57 CC), lo que tiene excepciones. Ej. Prohibición a los extranjeros para ser testigos
en un testamento solemne (Art. 1012 CC).

III. EFECTOS DE LA LEY EN EL ESPACIO

Consideraciones previas
1. Principios DIP: concepto de soberanía todo Estado soberano e independiente ejerce
dentro de su territorio, en forma absoluta y exclusiva (1) potestad legislativa –
facultad de dictarse sus propias leyes-; (2) jurisdiccional –facultad de poder
hacerlas cumplir-.
2. La aplicación estricta del concepto de soberanía sería una limitación a las relaciones
internacionales.
3. Son situaciones o actos de relevancia internacional para el derecho:
1. Existen distintas nacionalidades involucradas
2. El lugar de celebración del AJ es distinto al del domicilio de las partes
3. Las partes tienen domicilio en distintos países
4. El AJ produce efectos jurídicos en otro país
5. Ubicación de un bien en país distinto al que reside el dueño
4. El DIPRI sirve de herramienta para la resolución de conflictos de leyes y
jurisdicción, determinando cuál es la ley aplicable y el tribunal competente para
conocer del conflicto
5. El conflicto puede ser simple (dos legislaciones) o múltiple (más de dos
legislaciones)
6. El antagonismo de los principios de territorialidad y extraterritorialidad de la ley
plantean las siguientes discusiones: (1) preponderancia que ha de tener cada uno de
estos principios; (2) fórmula de determina qué leyes son territoriales y cuáles
personales; y, (3) fundamento de la autoridad extraterritorial del derecho interno.
7. Distintas teorías han intentado dar solución al problema.
8. Nuestra legislación se basa en la doctrina de los estatutos38.

Territorio.
El territorio del Estado está delimitado por sus fronteras, pero la autoridad del Estado se
extiende al mar territorial y en cierto sentido al espacio aéreo sobre el territorio.

Territorialidad y extraterritorialidad de la ley.


1. Principio de territorialidad39: cada Estado sólo puede dictar leyes y hacerlas
cumplir dentro de sus fronteras (arts. 14, 16 I, 17 CC)
2. Principio de extraterritorialidad o personal: las leyes se dictan para las personas u
las acompañan fuera del territorio del país.

38
Nace en el s.XIII
Clasifica las leyes en (1) personales ; (2) reales ; (3) mixtas –referidas a bienes y personas
simultáneamente, y especialmente a la forma de los AJ-.
39
Art.57 es muestra del estímulo al principio de territorialidad

25
El principio general es nuestro derecho es la territorialidad de la ley (aplicación dentro
de los límites del territorio del Estado); la extraterritorialidad es excepcional.
La territorialidad está establecida en los Arts. 14 y 16 inc. 1° CC: la ley es
obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros, y los
bienes situados en Chile se rigen por la ley chilena. Del Art. 17 CC se desprende que la
forma de los actos otorgados en Chile se rige por la ley chilena.

A) Aplicación de la ley extranjera en Chile.


Son válidas en Chile las estipulaciones de los contratos otorgados válidamente en el
extranjero (Art. 16 inc. 2° CC), es decir, tendrá aplicación la ley extranjera en Chile por
aplicación del principio de la “ley del contrato”. Pero esto está limitado por el Art. 16
inc. 3° CC, que dice que los efectos de estos contratos, para cumplirse en Chile, se
sujetan a la ley chilena.
La sucesión se rige por la ley del domicilio en que se abre, por lo tanto se regirá
por la ley extranjera si se abre en el extranjero (Art. 955 inc. 2° CC). Pero esto tiene
excepciones: Arts. 16 inc. 1° y 988 CC.

B) Aplicación de la ley chilena en el extranjero:


Art. 15 CC. “A las leyes patrias que reglas las obligaciones y derechos civiles,
permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país
extranjero:
1º En lo relativo al estado (civil) de las personas y su capacidad para ejecutar
ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile40;
2º En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia; pero
sólo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos41.”

Esta disposición es doblemente excepcional:


1. En cuanto a las personas a quienes afecta: sólo a los chilenos.
2. En cuanto a las leyes a que queda sujeto el chileno: sólo las que taxativamente
señala.

Leyes relativas a los actos.


Para la ley chilena, el problema es el relativo al acto celebrado en el extranjero y que
produce efectos en Chile. Hay que distinguir:

Requisitos externos42
De acuerdo con el principio lex locus regit actum43, se rigen por la ley del país en que el
acto se realiza. La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en
que se otorgan (Art. 17 CC), pero el principio se aplica también a los instrumentos
privados, de acuerdo al Art. 16 inc. 2º CC44.
Pero hay excepciones. Ej.
40
Tienen efecto en Chile cuando los derechos y obligaciones que de él emanan se hacen cumplir en
territorio nacional. No importa la persona extranjera.
41
En las relaciones de familia con parientes extranjeros no se aplica.
42
Formalidades o solemnidades que constituyen la manifestación externa del acto
43
Principio de carácter facultativo
44
La JP de la CS sostiene que el principio se refiere a todo acto jurídico o contrato, instrumento público o
privado, e incluso, a la letra de cambio.

26
1. Si la ley chilena exige que se otorgue instrumento público, no tiene valor la escritura
privada otorgada en el extranjero, aunque tenga pleno valor en el país en que se
otorgó (Art. 18 CC).45 46
2. Asimismo, sólo tiene valor en Chile el testamento otorgado en el extranjero si lo ha
sido por escrito; el testamento verbal no tiene validez, aunque la tenga en el país en
que se otorgó (Art. 1027 CC).
Requisitos internos.
En general, la ley del país en que se otorgó el acto rige sus requisitos internos 47, o sea, la
capacidad y voluntad o consentimiento de los que lo otorgan, y el objeto y la causa del
acto, con la limitación del Art. 15 N° 1 CC (capacidad para ejecutar ciertos actos que
van a tener efectos en Chile).
Efectos (art. 16 II y III)
Los efectos, es decir, los derechos y obligaciones que emanan del acto, quedan sujetos a
la ley chilena.
LA COSTUMBRE.

La costumbre como fuente de derecho.


En el fondo, la costumbre es anterior y determina el origen de la ley; la ley la recoge, le
da fijeza, claridad y fuerza obligatoria.

Definición de Vodanovic: observancia constante y uniforme de una regla de conducta,


realizada por la generalidad o gran mayoría de los miembros de una comunidad, con
la convicción de que responde a una necesidad jurídica.

Requisitos de la costumbre para tener jurídicamente el carácter de tal:


a) Debe ser un uso social de carácter general.
b) Debe ser uniforme.
c) Debe ser constante.
d) Debe tener una cierta duración en el tiempo.
e) Debe tener un substrato jurídico (intención de obrar jurídicamente: elemento
subjetivo o interno).

Clasificación de la costumbre:
1. Según la ley: maneras uniformes de interpretar y aplicar la ley. Alessandri:
adquiere el carácter de norma jurídica en razón de llamarla la propia ley a
regir una materia dada.
2. Fuera de la ley: complementa el derecho escrito. Se aplica cuando la ley se
remite a ella o cuando pasa a formar parte del contenido de los contratos.
Alessandri: rige un asunto sobre el cual no hay ley.
3. Contra ley: deja sin aplicación o infringe un precepto legal.

De acuerdo al factor territorial, puede ser general o local.

Valor de la costumbre.
45
Art. 1699 escritura pública
Art.345 CPC forma de probar la autenticidad del instrumento público
46
Algunos sostienen que no es propiamente una excepción al principio pues no se refiere a la forma de
otorgamiento del AJ, sino al instrumento público como medio de prueba. Carlos Ducci sostiene que sí es
una excepción.
47
Se extrae del art.16 II

27
El CC no define costumbre.
La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella (Art.
2º CC).
Son pocas las disposiciones que se refieren a ella en materia civil (según Vodanovic,
son muchas), pero hay una que amplía mucho su campo de aplicación: el Art. 1546 CC,
en virtud del cual, por expresa disposición de la ley, la costumbre pasa a formar parte
del contenido de los contratos y a constituir un elemento de la “ley del contrato”.
Ello se refuerza con las normas de interpretación de los contratos: las cláusulas de uso
común se presumen aunque no se expresen (Art. 1563 inc. 2º CC).
Ejemplos:
Art. 1986. Si nada se ha estipulado sobre el tiempo del pago, se observará la costumbre
del departamento.
Art. 2117. El mandato puede ser gratuito o remunerado.
La remuneración (llamada honorario) es determinada por convención de las partes,
antes o después del contrato, por la ley, la costumbre, o el juez.

En materia civil, la costumbre se puede probar por cualquier medio de prueba.

En materia comercial, la costumbre mercantil suple el silencio de la ley (Art. 4º CCom).


Elementos de la costumbre mercantil:
El CCom dice que las costumbres mercantiles son tales cuando los hechos que las
constituyen son (1) uniformes, (2) públicos, (3) generalmente ejecutados (4) en la
República o en una determinada localidad, y (5) reiterados por el largo espacio de
tiempo (Art. 4 CCom).

Se establecen normas especiales para la prueba de la costumbre (Art. 5º CCom): cuando


no consta al juez, sólo puede probarse:
1. Por un testimonio fehaciente de 2 sentencias que, aseverando la existencia de la
costumbre, hayan sido pronunciadas conforme a ella; o
2. Por 3 escrituras públicas anteriores a los hechos que motivan el juicio en que
debe obrar la prueba.
En materia civil, puede probarse por cualquier medio.

La costumbre mercantil sirve como elemento interpretativo de las palabras o frases


técnicas (Art. 6º CCom).

En materia penal, la costumbre no tiene ningún valor, pues se aplica el principio de


legalidad.

La costumbre jurisprudencial.
Las sentencias judiciales tienen efectos relativos (Art. 3º CC), pero puede producirse lo
que se llama jurisprudencia uniforme, cuando los tribunales fallan determinadas
materias de manera uniforme, sobretodo si emana de la CS, porque los tribunales
inferiores, por lo general, acatan su criterio.
En el derecho inglés, los precedentes judiciales tienen obligatoriedad jurídica.
En los sistemas codificados, la jurisprudencia varía de intensidad.
El alcance del Art. 3º CC es que un tribunal no está jamás ligado por las
decisiones que haya adoptado precedentemente, ni está obligado a respetar la

28
jurisprudencia de un tribunal superior. Pero en la práctica, tiene gran importancia y peso
la jurisprudencia emanada de la CS.
La jurisprudencia no es una fuente formal del derecho, en el sentido teórico de la
expresión, por su falta de generalidad y obligatoriedad, pero para el particular sí lo es ya
que su pretendido derecho, en caso de discusión, sólo será tal si el juez así lo reconoce.

FUENTES MATERIALES DEL DERECHO

I. LA DOCTRINA
Fuente de autoridad.
Obras de autores; explicaciones verbales de profesores.
El texto más extenso que abarca casi todo el Dº civil es “Explicaciones de Derecho Civil
chileno y comparado”, de Claro Solar.

II. LA JURISPRUDENCIA

La sentencia judicial
Definición
Art.158 CPC “es la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha
sido objeto del juicio”
Definición doctrinaria: acto del órgano jurisdiccional que, pronunciándose sobre la
conformidad o disconformidad de las pretensiones de las partes contendientes con el
derecho objetivo, da satisfacción a la pretensión que guarda esa conformidad.

Partes de la sentencia
i. Expositiva: (1) designación precisa de las partes litigantes, domicilio,
profesión u oficio; y (2) enunciación breve de peticiones o acciones
deducidas por el demandante con sus fundamentes // excepciones y defensas
del demandado con sus argumentos. (CPC art.170 Nºs 1-3)
ii. Considerativa: (1) consideraciones de hecho o de derecho que sirven de
fundamento al fallo; y (2) enunciación del derecho –leyes y principios-.
(CPC art.170 Nºs 4 y 5)
iii. Resolutiva: decisión del asunto controvertido. (CPC art.170 Nº 6)

La sentencia judicial y la ley


SENTENCIA JUDICIAL LEY
Emana de un poder público Emana de un poder público
DIFERENCIAS SEMEJANZAS

es obligatoria es obligatoria
su cumplimiento puede ser exigido por la fuerza pública su cumplimiento puede ser
exigido por la fuerza pública
Emana del poder judicial Emana del poder legislativo
Sirve intereses particulares de las partes Sirve intereses generales
Produce efectos relativos (art.3º II CC)48 Posee efecto general y universal
(obliga a todas las personas)
Nace a solicitud de parte, salvo que por excepción pueda Nace por acto espontáneo de los
proceder de oficio (art.10 COT)49 legisladores
48
Cuando versa sobre determinadas materias produce efectos reflejos. Estos pueden ser erga omnes, en el
caso de sentencias constitutivas que crean una situación jdca nueva. (ex. Declaración de paternidad); o
bien, relativas, correspondientes generalmente a sentencias declarativas que, excepcionalmente producen
efectos generales (ex. Declaración de dominio sobre una cosa).

29
El juez no puede excusarse ni aun por falta de ley (art.10 El legislador no está obligado a
II COT) dictar las leyes que se le pidan
Generalmente se refiere a hechos ya ocurridos50 Generalmente regula situaciones
del futuro
Juez no puede modificar sentencia dp de dictada salvo Legislador puede dejar sin efecto
errores de copia de referencia o de cálculo que aparezcan una ley cuando y como quiera
de manifiesto en el fallo (arts. 182 y 184 CPC). (cumpliendo con los requisitos
Cuando se encuentra firme o ejecutoriada no puede que establece el ordenamiento
volver a discutirse el asunto de la Litis = autoridad de jdco)
cosa juzgada.
Excepcionalmente puede modificarse por el recurso de
revisión (extraordinario, causales taxativas art.810 CPC)

Cosa Juzgada
El fin que persiguen las partes en proceso judicial es exigir el cumplimiento de la
decisión por medios compulsivos y zanjar la discusión.
Estos efectos de las resoluciones judiciales constituyen el efecto de cosa juzgada.

Consecuencias:
1. la parte a cuyo favor se ha reconocido un derecho puede exigir su cumplimiento
y ningún otro tribunal podrá negarle la protección debida (acción de cosa
juzgada)
2. la parte condenada no puede renovar lo resuelto en un juicio nuevo (excepción
de cosa juzgada).

La eficacia de la sentencia puede alcanzar a terceros que no son partes del litigio, no en
razón de la cosa juzgada (falta la identidad de personas), sino porque la relación
controvertida se conecta son situaciones jurídicas propias. Estos son los efectos reflejos
de la sentencia.

Sin embargo, existen sentencias que son absolutas, que más allá de la cosa juzgada,
afectan a todo el mundo.

Hay que distinguir:


1. Sentencias declarativas: se limitan a reconocer una situación de derecho creada
anteriormente. A ellas se aplica la relatividad de la cosa juzgada.
Excepcionalmente hay algunas que producen efectos generales.
2. Sentencias constitutivas: crean una situación jurídica nueva. Producen efectos
erga omnes, es decir, atañen a todo el mundo.

Características:
1. coercitiva: el vencido está obligado a cumplir la condena, y si no lo hace podrá
exigirlo por medios compulsivos
2. inmutable: no se puede renovar lo resuelto

Clases de Cosa Juzgada

49
Ex. Delitos que dan acción pública. En materia civil, declaración de nulidad absoluta cuando aparece de
manifiesto en el AJ (art.1683 CC)
50
Excepcionalmente establecen situaciones para el futuro (ex. Fallo que manda pagar alimentos desde la
primera demanda para adelante)

30
1. Formal (RG): es la que autoriza a cumplir lo resuelto de manera provisional, y
que impide renovar la discusión sobre la cuestión resuelta en el mismo proceso,
sin que obste su revisión en un juicio posterior.
2. Material: autoriza a cumplir lo resuelto sin restricción alguna, impidiendo una
nueva discusión sobre lo resuelto, tanto en el mismo proceso como en un juicio
posterior51.
Titularidad de la acción y excepción de cosa juzgada
1. Acción: corresponde a aquel en cuyo favor se ha declarado un derecho en juicio
(art.176 CPC)
2. Excepción: corresponde al litigante en cuyo favor se ha declarado un derecho en
juicio previo –sentencia definitiva o interlocutoria- y a todo quien aproveche el
fallo –según la ley-, siempre y cuando haya triple identidad.

Triple identidad: requisito para la excepción de cosa juzgada (art.177 CPC)


1. Identidad de la cosa pedida
2. Identidad de la causa a pedir
3. Identidad legal de las personas

51
Ex. Sentencia pronunciada en juicio ejecutivo cuando hay reserva de derechos; juicios posesorios;
juicios especiales de ctto de arrendamiento (arts. 478, 563, 564, 581 y 615 CPC)

31

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