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Facultad de Derecho
Curso de Preparación
Para el Examen de Grado
DERECHO DE LAS
OBLIGACIONES
Jorge Muñoz
Juan Pablo Pinto
César Abusleme
Santiago, Chile
2012
1
PRIMERA PARTE
Existen una serie de diferencias entre derechos reales y derechos personales que se
pueden resumir en las siguientes:
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La eficacia y oponibilidad relativa como característica de los derechos
personales ha sido discutida, toda vez que existen casos donde las obligaciones
pueden tener efectos respecto de terceros. Es el caso del artículo 1962 C.C., según
cual el contrato de arrendamiento puede ser oponible a quien adquiera una
propiedad si se ha subinscrito al margen de la inscripción en el registro de
propiedad al escritura pública en que consta la transferencia. Otros casos puede ser
los artículos 1930, 1950 nª3 y el 792, todos del Código Civil. Además, no debe
desconocerse el efecto absoluto o reflejo de los contratos.
Las principales críticas a las concepciones clásicas de las obligaciones son las
siguientes:
a. Planiol piensa que en los derechos reales también hay un sujeto pasivo: toda la
colectividad. Según este autor, todos estamos obligados a respetar los derechos
reales. Sin embargo, esto no ha sido generalmente aceptado, porque si bien es
cierto que nadie puede alterar un derecho real ajeno, es muy difícil identificar este
deber en el patrimonio de cada persona.
b. Las relaciones jurídicas se dan solo entre personas. En los derechos reales, la
cosa es fundamental en esta relación; en los derechos personales las cosas son el
objeto de la obligación de dar.
Concepto de obligación
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El profesor Hernández Gil sostiene que las posiciones antitéticas en que se colocan
las dos concepciones de la obligación, se superan a través de otras fórmulas:
Objeto de la obligación.
Es la prestación que se debe de dar, hacer o no hacer. Debe ser posible, licita y
estar determinada.
Características de la prestación:
Concepto.
“(…) hechos que las generan o las producen, los antecedentes de donde emana una
obligación, las circunstancias que producen una obligación” –Alessandri.-
Clasificación.
4
“Art 1437 C.C.:
Derecho personales o créditos son los que solos pueden reclamarse de ciertas
personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las
obligaciones correlativas”.
Bajo esta figura se recogen instituciones que no son asimilables bajo ninguna
otra fuente, bajo la figura del Código Civil se engloba a todo hecho licito que
genere obligaciones. Expresamente se tratan 3 tipos de cuasicontratos –
agencia oficiosa, pago de lo no debido y comunidad-, pero no quiere decir
que no existan otros. Hay que precisar que detrás de estos tres
cuasicontratos esta la idea del enriquecimiento sin causa. Adicionalmente
podríamos decir que la declaración unilateral de voluntad, puede ser
considerada como un cuasicontrato, ya que es un hecho lícito que genera
obligaciones sin necesidad de consentimiento.
5
o Pago de lo no debido (art. 2295 C.C): Pago que se hace a un
tercero por error. El articulo 2297, presume la onerosidad de los
contratos.
Como puede observarse en estas instituciones que son diversas entre si, es
que existe un elemento común, es decir la necesidad de restitución de ciertos
beneficios producidos por estos cuasicontratos o en otras palabras la
reparación del enriquecimiento sin causa.
La ley: fuente directa de las obligaciones, sin que intervenga la voluntad del
obligado. EJ: Alimentos.
Criticas.
Otros determinan que de forma mediata todas las obligaciones tienen por
fuente a la ley. Ella crea todas las obligaciones al darle reconocimiento por
ejemplo a la autonomía de la voluntad.
a) La posición dominante no la acepta salvo el art 632 inciso 2º, como caso
excepcional
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b) Si puede tener cabida ya que es un hecho voluntario de la persona que se
obliga. Tal como señala el art 1437.
La jurisprudencia ha dicho que no hay más fuentes que las del art 1437, pero
hay fallos que si aceptan esta nueva fuente –declaración unilateral de voluntad-,
como por ejemplo el pagaré y la letra de cambio, los que se desligan de su causa
cuando comienzan a circular.
SEGUNDA PARTE.
Diversas clasificaciones.
1) Eficacia:
Civiles
Naturales
2) Sujeto:
Unidad de sujetos
Pluralidad de sujetos: mancomunadas, solidarias e indivisibles
3) Modo de existir:
Principales
Accesorias
4) Efectos
Puras y simples
Sujetos a modalidad
5) Objeto
Dar, hacer no hacer
Objeto singular, objeto plural
Positivas o negativas
Especie o cuerpo cierto o de género
Dinero o valor
6) Según su origen
Contractuales
Extracontractuales
o Cuasidelictuales
o Delictuales
o Legales
o Cuasicontractuales
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La obligación de medio es aquella donde la obligación se satisface cuando
el deudor realiza todas aquellas acciones que están dentro de sus posibilidades y
con toda diligencia para alcanzar un resultado determinado. EJ: Se dice que la
obligación del medico es una obligación de medio.
Concepto
Según el Art. 1470 del C.C son obligaciones civiles, “las que dan acción
para exigir su cumplimiento, y retener lo pagado.”
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acción. Pero si se ha pagado, de igual forma existe el derecho a retener lo pagado,
tal como lo establece el artículo 2296 del C.C
Se dice también que solo constituiría una justa causa para el pago.
Por último se ha argüido también que sería una verdadera obligación, real y
jurídica que causa efectos.
Nº3: Las que proceden de actos a que faltan solemnidades que la ley
prescribe para que produzcan efectos civiles. Como: Pagar un legado, impuesto por
un testamento que no se ha otorgado en la forma debida.
Nº4: Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba.
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Son taxativas: Se dice por un lado que sí lo serían por la frase “tales son”,
además que el pensamiento de Andrés Bello sería claro en la materia. Por
último se señala el artículo 2296 se remite directamente al art 1470.
EJ:
1) Multa en los esponsales. No es obligación natural ya que no produce
obligación alguna ante la ley civil.
2) Lo que se ha dado o pagado por objeto o causa ilícita. Es una sanción más
que una obligación natural.
3) El deudor que paga más de lo que debe contando con beneficio de inventario
o de competencia. Aquí hay una renuncia al beneficio, ya que esta
pagando una obligación civil.
Clasificación
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Es menester señalar que es aplicable solo a las anulables relativamente, ya
que la nulidad absoluta según el artículo 1447 del C.C no produce ni aun
obligaciones naturales.
Por otro lado se discute si se incluye los disipadores, sino la disposición seria
taxativa. La mayoría de los autores concluye que ellos no caben dentro de esta
hipótesis toda vez que carecen de suficiente juicio y discernimiento y tendrían “falta
total de prudencia” de acuerdo al art 445 del Código Civil.
Junto con lo anterior el art 2375 nº1 niega la acción de reembolso, cuando se
ha pagado una obligación natural y no se ha validado por ratificación o por el
tiempo.
Caso del art 1470 nº 3: "Las que proceden de actos a que faltan las
solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles,
como la de pagar un legado, impuesto por un testamento que no se ha
otorgado en la forma debida”
Este número hace mención a las obligaciones civiles nulas absolutamente cuyo vicio
es una omisión en las solemnidades legales, por ende la falta voluntad u objeto o
causa, o la ilicitud de estos no producen obligaciones naturales.
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2) ¿Desde cuando existe la obligación natural? La solución aplicada es similar a
la del N 1
Caso del nº2 del 1470: "Las obligaciones civiles extinguidas por la
prescripción”
La doctrina minoritaria sustenta la teoría del solo transcurso del tiempo. Funda
esta teoría el profesor Claro Solar en el hecho que el artículo 2514 del C.C solo
exige el mero transcurso del tiempo.
Caso del nº 4 del 1470: "Las que no han sido reconocidas en juicio
por falta de prueba"
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b) Pueden ser novadas:
- La obligación y el contrato de novación deben ser validos al menos
naturalmente.
d) No se compensan legalmente:
- No se puede ya que no son actualmente exigibles.
Concepto:
Concepto.
Importancia de la distinción.
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La relevancia de esta categorización radica en:
Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se
trata de dar, hacer o no hacer”
Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con
otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.”
Obligaciones de dar.
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concluir que en Chile la naturaleza jurídica de la obligación de entregar es el
de la una obligación de dar.
Obligaciones de hacer.
Consiste en realizar una prestación o hecho distinto de dar o entregar, a favor del
deudor. Ejemplo de ella es la realización de una pintura u alguna obra material.
Obligaciones de no hacer.
De todos modos hay una actitud de omisión, una conducta negativa u omisiva.
Importancia de la distinción.
3.- El modo de extinguir por perdida de la cosa, solo se aplica a las de dar.
Concepto:
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En cambio, una obligaciones es de valor si lo que se debe no es una suma
determinada de dinero, sino una prestación distinta, que es pagada en dinero por
ser este un medio de determinación o valorización de las cosas. Generalmente
consiste en la devolución de una cosa o en el reembolso de un valor. Típico ejemplo
de ello, es la indemnización de perjuicios por daño moral.
a.- Divisible.
b.- De dar.
c.- De género.
d.- Muebles.
Concepto
El Art. 1559 C.C. entrega normas especiales para la avaluación de los perjuicios en
las obligaciones de dinero. Así, basta que se haya producido la mora para que
puedan cobrarse los intereses, sin necesidad de probar el daño1.
1
Como adelanto, podemos decir que la indemnización de perjuicios puede ser moratoria o compensatoria. La
compensación equivale al cumplimiento por equivalencia de la obligación y la moratoria a la indemnización
provocada por el retardo en el cumplimiento. En las obligaciones de dinero, la indemnización moratoria equivale al
cobro de intereses.
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Cumplimiento de las obligaciones de valor.
Las partes pueden acordar cláusulas de reajustabilidad basado en UF, IPC, etc. Esto
según el principio nominalista, que puede ser morigerado por la voluntad de las
partes contratantes, como recién lo vimos.
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El artículo 10 de la Ley Nº 18.010 permite, bajo ciertas condiciones,
adelantar el pago, lo que va en contra de la regla general que establece el artículo
2204 C.C.
Liquidación de deudas
Es necesario distinguir:
Intereses.
Los intereses son la renta que produce un capital. Son un fruto civil, que tiene la
particularidad que se produce una vez que el bien (el dinero) es enajenado.
Las simples obligaciones de dinero sólo generan interés cuando las partes lo
convienen o la ley así lo establece. En este sentido, se presume su gratuidad. En
cambio, en las operaciones de crédito de dinero, no se presume la gratuidad, y
salvo disposición de la ley o pacto en contrario, se devengan intereses corrientes,
los que se calculan sobre el capital o sobre el capital reajustado (Art. 12 C.C.).
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Bancos e Instituciones Financieras establecidos en Chile en las operaciones
que realicen en el país.
- Interés convencional. Es el que las partes contratantes acuerdan. Pero tiene
límites, y así existe un interés máximo convencional. Hoy en día, sin perjuicio
de las modificaciones legales que se han anunciado, éste equivale al interés
corriente más un 50%. Así, si el interés corriente equivale a un 20%, el
interés máximo convencional será de un 30%.
Hay que distinguir. En derecho pueden existir intereses normales o por el uso, que
son aquellos que se pactan con el sólo efecto de lograr obtener una retribución con
la operación de crédito de dinero. Pero también pueden existir intereses penales,
que son aquellos que se pactan para el caso de que el deudor se constituya en
mora. Los primero se pagan siempre, los segundos sólo se pagan cuando se ha
retardado el cumplimiento.
Cuando se exceden los intereses no-penales, o por el uso, la ley en el artículo 2206
C.C. y en el artículo 8 de la Ley Nº 18.010 prescribe que este se entiende rebajado
por el sólo ministerio de la ley al interés corriente.
Como dato, vale la pena anotar que antes de que se promulgara la ley Nº 18.010
regía la regla del artículo 1544 C.C. para todo tipo de mutuo, sea o no de dinero.
Ante esto, uno podría preguntarse ¿Por qué el interés penal excedido se rebaja al
interés máximo convencional y en cambio el interés por el uso excedido se rebaja al
interés corriente? La respuesta es que la ley quiso mantener la lógica del castigo
que implican los intereses penales. El Código entendía que los intereses por el uso
son inevitables, porque implican el cumplimiento de la obligación, pero que los
intereses penales eran evitables, porque bastaba con cumplir a tiempo.
Pacto de anatocismo.
Concepto.
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Lo normal es que en una obligación se deba solo una cosa o un hecho. En ese
caso estamos en presencia de obligaciones de objeto singular:
Pueden provenir de una obligación con múltiples objetos, EJ: Caso de una
empresa productora de eventos que debe organizar un matrimonio; o que
provienen del mismo contrato que generan varias obligaciones inconexas entre sí
con varios objetos cada una, como quien vende un auto y un caballo.
El deudor cumple, pagando con cada una de las cosas debidas. En el ejemplo
anterior, una que vez que entrega el auto y caballo se entiende cumplida la
obligación.
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Se caracterizan por la conjunción “o”. Son aquellas en que el deudor debe
varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas, exonera la ejecución
de las otras. Por regla general la elección es del deudor, a menos que se pacte lo
contrario. EJ: Inmobiliaria que se obliga a vender distintos departamentos: Uno en
Chicureo, otro en La Dehesa y otro en Viña del Mar y reserva el derecho a elegir
cual. Si se da el departamento de Chicureo, se cumple con la obligación.
Características.
A) Si es del deudor:
a. El acreedor solo puede demandar la que se le debe.
b. El deudor puede hacer lo que quiera con las cosas, mientras subsista
una de ellas.
B) Acreedor:
a. El acreedor puede demandar cualquiera de ellas.
b. En caso de haber una especie o cuerpo cierto el deudor la debe cuidar,
ya que el acreedor puede optar por esa.
Perdida de la cosa.
a. Si la pérdida es total:
Y es Fortuita: Se extingue la obligación
Y es Culpable: Debe pagar el valor de una de ellas, más la
indemnización. La determinación de cual es de quien tenga la elección.
b. Si la pérdida Parcial:
Si es Fortuita: Subsiste la obligación en la otra cosa, el deudor debe
esa.
Si es Culpable:
Y la elección era del deudor: Puede elegir cualquiera de las
cosas que resten.
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Elección del acreedor: puede optar por la que reste, o demandar
el precio de la destruida más indemnización.
OBLIGACIONES FACULTATIVAS
Del art. 1505 del C.C se desprende que es la obligación que tiene por objeto
una sola cosa, pero se le entrega al deudor la facultad para pagar con otra distinta.
En otras palabras, el deudor se reserva el derecho a pagar con una cosa distinta a
la pactada.
Cuando hay dudas entre una alternativa y una facultativa, se tendrá por
alternativa.
Concepto.
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La pluralidad de sujetos se produce cuando existen varios deudores y un acreedor
(pluralidad pasiva), varios acreedores y un deudor (pluralidad activa); o incluso
pueden haber varios acreedores y varios deudores (pluralidad mixta).
Tipos de pluralidad.
Concepto.
Está conceptualizada por los arts. 1511 inc. 1° y 1526 inc. 1°.
Características
b. Pluralidad de partes.
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e. Debe ser con respecto a un objeto divisible. Si no se estaría en
presencia de una obligación indivisible por la naturaleza de este.
Efectos.
a. Cada acreedor solo puede cobrar su cuota. Por contrapartida cada deudor
está obligado solo al pago de la suya.
b. El pago por parte de un deudor, extingue su cuota y no respecto de los otros
deudores.
c. La cuota del deudor insolvente no grava a los demás.
d. La interrupción que favorece a un acreedor no afecta a los demás
e. La interrupción que perjudica a un deudor no afecta a los demás
f. La nulidad declarada no aprovecha a los demás
g. La mora de un deudor no coloca en mora a los otros
h. Quien incumple, solo es afectado a sí mismo.
i. La prórroga de la competencia a favor de un deudor no afecta a los demás.
j. Si uno de los deudores paga más de lo que debe, se considerará pago de lo
no debido o pago por subrogación según sea el caso y las circunstancias.
OBLIGACIONES SOLIDARIAS
Concepto.
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Como se dijo anteriormente las fuentes de solidaridad son la ley, la
convención o el testamento.
Clases de solidaridad.
Elementos de la solidaridad.
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deudor único puede hacerlo con la suya, aun cuando tales actos perjudiquen
a los demás deudores.” –Alessandri-.
Elementos
a. Pluralidad de acreedores
b. Cualquiera puede demandar la totalidad
c. Extinguida la obligación a favor de un acreedor se extingue para el resto,
salvo que uno haya demandado, solo se puede pagar a él.
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Relaciones externas, decir relación entre acreedores y deudor:
El acreedor que cobró debe reembolsar al resto, a menos que haya algunos
que no tengan interés ya que nada les corresponde. Cada acreedor solo puede
demandar su cuota, ya que entre ellos no hay solidaridad.
Características.
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Relaciones externas u obligación a la deuda (Entre el acreedor y los
deudores).
i) La perdida de la cosa, por culpa obliga a todos al pago del valor, pero
no al pago de la indemnización. Art. 1526. N°3 del C.C.
Excepciones.
El deudor puede oponer todas las (i) excepciones reales, que son las que
resulten de la naturaleza de la obligación más (ii) las personales suyas
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(i) Excepciones reales:
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Posteriormente hay que determinar quien realizó el pago. Así se divide entre
codeudores interesado y sin interés, los primeros son llamados así porque se
obligan por el interese que le causa contraer la obligación es decir quieren alcanzar
un beneficio por medio de esta; en la vereda del frente están los sin interés es decir
aquellos que se obligan sin mediar un beneficio en favor de ellos, como los fiadores,
quienes acceden a la deuda como garantía.
“Art. 1522.
Distinguir:
Puede extinguirse por 2 vías, ya sea de (i) forma principal (sin que se extinga la
obligación principal) o accesoria (como consecuencia de la extinción de la
obligación principal):
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(i) Por vía principal:
2 casos:
- Por muerte del deudor solidario (art. 1523 C.C: “Los herederos de cada uno
de los deudores solidarios son, entre todos, obligados al total de la deuda; pero
cada heredero será solamente responsable de aquella cuota de la deuda que
corresponda a su porción hereditaria”): Los herederos suceden en la obligación,
pero, no en la solidaridad.
*** Se puede pactar que la solidaridad no se extinga por la muerte del codeudor
solidario, así el articulo 1526 n° 4 del C.C señala “si expresamente se hubiere
estipulado con el difunto que el pago no pudiese hacerse por partes ni aún por
los herederos del deudor, cada uno de estos podrá ser obligado a entenderse
con sus coherederos para pagar el total de la deuda, o a pagarla el mismo, salva
su acción de saneamiento”.
a. Casos:
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CAPITULO IX. Obligaciones divisibles e indivisibles.
Las obligaciones indivisibles al igual que las solidarias, se plantean como una
excepción a la regla general que en este aspecto tienen las obligaciones, así en ese
sentido podemos decir que la obligaciones mayoritariamente o generalmente son
simplemente conjuntas, es decir en caso de haber pluralidad de partes, la
obligación se divide por cuotas, por ende cada deudor esta obligado a su cuota y
cada acreedor solo tiene derecho a su parte. Hay que recordar que el problema de
la indivisibilidad es solo a propósito de las obligaciones en que existe pluralidad de
partes, ya que de lo contrario, es decir en el caso en que exista solo un deudor, la
obligación es indivisible en virtud de uno de los principios propios del pago como
modo de cumplir las obligaciones o como modo de extinguirlas es que el pago debe
ser total e integro, es decir no en parcialidades.
Art 1524 inc. 1º: La obligación es divisible o indivisible, según tenga por
objeto una cosa susceptible de división, sea física, intelectual o de cuota.
Cosas indivisibles.
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ii. Intelectual o de cuota: Una cosa es intelectualmente divisible en
aquellos casos en que puede fraccionarse de forma imaginaria en partes
abstractas, aunque, no admita división física. La regla general es que
todas las cosas son divisibles, salvo las que la ley cataloga como
indivisibles: Así la propiedad fiduciaria lo es, las servidumbres, los lagos
de dominio privado, etc.
Fuente de la indivisibilidad.
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–incumplimiento de una obligación de no hacer- conlleva la indemnización
de perjuicios que es divisible.
Efectos de la indivisibilidad.
INDIVISIBILIDAD ACTIVA:
Distinguir entre:
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El deudor que paga, tiene derecho a ser indemnizado por los demás
deudores.
Generalidades e introducción.
a) Disposición taxativa.
b) Indivisibilidad de pago pasivo
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SEGUNDO CASO DEL ARTÍCULO 1526. Deuda de una especie o cuerpo
cierto.
CUARTO CASO DEL ARTÍCULO 1526 DEL C.C. Las deudas hereditarias.
Es preciso entender que la regla general respecto a este tema, es que las deudas
hereditarias se dividen entre los herederos a prorrata de su beneficio en la
herencia.
“4º Cuando por testamento o por convención entre los herederos, o por la
partición de la herencia, se ha impuesto a uno de los herederos la obligación de
pagar el total de una deuda, el acreedor podrá dirigirse o contra este heredero por
el total de la deuda, o contra cada uno de los herederos por la parte que le
corresponda a prorrata. (1)
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1) Pago de la totalidad de una deuda impuesta a un acreedor, por
acuerdo de los herederos, el testador o la partición. (inc. 1° del
articulo en cuestión):
Las deudas del causante, por regla general se dividen entre todos los herederos a
prorrata de su interés en la herencia. Cualquier pacto de indivisibilidad acerca de la
obligación por parte del causante o acuerdo de los herederos no le es oponible a los
acreedores –ya que estos no han concurrido al pacto-, estos pueden elegir entre
demandar el total de la deuda al heredero obligado al pago o a cada heredero por
su respectiva cuota.
PROBLEMA: los créditos o cuotas de la deuda en que son herederos del acreedor,
no pertenece a ningún heredero en particular sino hasta la partición, en donde se
radica en cada heredero la cuota hereditaria. Por tanto, existe una contradicción
entre este artículo y el 1344 del C.C:
QUINTO CASO DEL ARTÍCULO 1526. Pago de una cosa indeterminada cuya
división causa perjuicio:
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“5º Si se debe un terreno, o cualquiera otra cosa indeterminada, cuya
división ocasionare grave perjuicio al acreedor, cada uno de los codeudores podrá
ser obligado a entenderse con los otros para el pago de la cosa entera, o a pagarla
él mismo, salva su acción para ser indemnizado por los otros.
Pero los herederos del acreedor no podrán exigir el pago de la cosa entera
sino intentando conjuntamente su acción.
Semejanzas:
Diferencias:
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Solidaridad: Renunciable
3. Indivisibilidad: se transmite a los herederos
Solidaridad: no se transmite a los herederos, salvo que se pacte;
4. Indivisibilidad: tiene la excepción de en favor del deudor, para que este
pida un plazo para entenderse con los demás deudores para el pago.
Solidaridad: El deudor no tiene esta excepción.
Concepto.
Importancia de la distinción.
Las modalidades según el concepto imperante en el artículo 1444 del C.C son
elementos accidentales, es decir aquellos que se incorporan por la estipulación de
las partes.
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Hay que recordar que LA REGLA GENERAL es que las obligaciones sean
puras y simples. Sin embargo en virtud del testamento, la ley, o la voluntad de las
partes, se pueden alterar estos efectos normales de los actos jurídicos.
Las modalidades son el (i) plazo (EJ: Roberto le arrienda una carpa a la
compañía Sonrisas y Globos LTDA, para el pago de la renta se fija un plazo de 3
meses), (ii) modo (EJ: El millonario Pedro Pablo Pino, realiza una donación a la
fundación un Techo Para Chile, consistente en un inmueble ubicado en la comuna
de La Pintana, sujeta al modo de que se construya una cancha de futbol en
beneficio del equipo del barrio), (iii) condición (EJ: Jorge padre de Camila se
compromete a comprarle a esta última, un AUDI A3 en el caso de que apruebe el
examen de grado con un 6 o 7).
El Artículo 1473 del C.C señala que una obligación es condicional, cuando
depende de una condición, esto es un hecho futuro que puede suceder o no.
Elementos de la condición
40
a) Hecho futuro: Es el elemento común a toda modalidad. El hecho en que se
funda la condición debe ser posterior a la celebración del acto. Además debe
ser posible.
EJ: Juan le dice a Diego, “te doy un millón de pesos si Eliseo ganó la carrera
ayer”.
o Si Eliseo gano, la obligación es pura y simple.
o Si Eliseo perdió, no hay obligación.
41
(iii) Condición positiva y negativa (art. 1474 del C.C).
- Positiva:
o Cumplida: cuando se verifica el hecho
o Fallida: es definitivo que no se verificará el hecho, o expiró el plazo
durante el cual puede verificarse
- Negativa:
o Cumplida: No se verifico el hecho durante el plazo establecido, o es
definitivo que no ocurrirá.
o Fallida: Se verifico el hecho.
Efectos:
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Art 1476 C.C: (…) Si consiste en que el acreedor se abstenga de un hecho inmoral
o prohibido, vicia la disposición.
La problemática con respecto a este tema está dada por saber si las
condiciones indeterminadas poseen o no un plazo máximo en el cual se pueden
verificar y teniéndolo ¿cual es?
1. El articulo 739 del C.C a propósito del fideicomiso señala: “Toda condición de
que penda la restitución de un fideicomiso, y que tarde más de cinco años
en cumplirse, se tendrá por fallida, a menos que la muerte del fiduciario sea
el evento de que penda la restitución”
o Puede ser:
43
El articulo 1478 del C.C dispone: “Son nulas las obligaciones contraídas bajo una
condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga.
o Es preciso distinguir:
Enumeración:
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(iii) Forma de cumplimiento de las condiciones
(iv) Caducidad
(v) Retroactividad de la condición cumplida
(vi) Riesgos de la cosa debida bajo condición
Análisis:
Fallida:
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¿Qué es el cumplimiento ficto de la condición?
PROBLEMAS:
1. Los términos en que esta consagrado lo harían aplicable a las asignaciones
condicionales solamente:
a. La generalidad de la doctrina concuerda que se aplica también a las
obligaciones condicionales.
2. Fundamento de la institución:
a. Sanción a la mala fe
b. Forma de indemnizar a la victima
6. Cabe el cumplimiento ficto cuando consiste en una actitud pasiva del que
debe cumplir la asignación.
46
a. No, ya que la norma señala que se “valga de medios ilícitos”, lo que
parece exigir es un actuar.
b. Si, ya que si con la omisión se impide el cumplimiento de la obligación,
también se incurre en medio ilícitos.
(iii) Modo como deben cumplirse las condiciones –art. 1483 y 1484
del C.C-:
Se aplican 2 reglas.
1era regla: “Art. 1483. La condición debe ser cumplida del modo que las partes
han probablemente entendido que lo fuese, y se presumirá que el
modo más racional de cumplirla es el que han entendido las partes.”
Ha de estarse a la voluntad de las partes, según las reglas de la
interpretación de los contratos, que habla de la intención de las partes
más que a lo literal de las palabras –art 1560-.
2da regla: “Art. 1484. Las condiciones deben cumplirse literalmente, en la forma
convenida.” Determinada la forma en que las partes entienden la
condición se debe cumplir de forma literal, es decir no cabe el
cumplimiento por equivalencia.
Explicación previa:
El Código Civil a diferencia del francés no tiene una regla expresa acerca de la
retroactividad de las condiciones al momento de cumplirse.
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Con respecto a la condición resolutoria, significa que se reputa el que tenia la
cosa o el derecho bajo esa condición jamás lo tuvo –en caso de cumplirse la
condición-; en caso de fallar, siempre estuvo consolidado el derecho en su
patrimonio.
El problema acerca de este tema se genera ya que en Chile no hay una mención
expresa a la aceptación o no de este principio, de hecho hay casos en que se aplica
y otros en que no. Claro Solar, Meza Barros y Alessandri se muestran a favor de la
existencia de este principio.
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a. Algunos señalan que el C.C acoge en general la retroactividad.
b. Otros señalan que por ser excepcional la retroactividad, no se puede
extender a otros casos no expresamente señalados.
(i)
Art 1486 inc. 2°: “(…) Si la cosa existe al tiempo de cumplirse la condición, se
debe en el estado en que se encuentre, aprovechándose el acreedor de los
aumentos o mejoras que haya recibido la cosa, sin estar obligado a dar más por
ella. (…)”
Es menester señalar que aquí la norma se aparta de los principios generales que
imperan en materia de aumentos y mejoras, ya que por regla general las mejoras
que son necesarias se indemnizan incluso en favor de las partes que están de
mala fe.
(ii)
Art 1486 inc. 2°: “(…) y sufriendo su deterioro o disminución, sin derecho alguno
a que se le rebaje el precio (…)
Aquí se sigue el principio del articulo 1550 del C.C en donde se señala que el riesgo
de la especie o cuerpo cierto que se debe entregar es del acreedor y por ende debe
soportar los detrimentos o disminuciones que sufra la cosa.
Lo anterior se aplica en caso que los detrimentos sean sin culpa del que debe
entregar la cosa, ahora si existe culpa por parte del deudor la situación cambia de
la siguiente forma:
Art 1486 inc. 2°: “Salvo que el deterioro o disminución proceda de culpa del
deudor; en cuyo caso el acreedor podrá pedir o que se rescinda el contrato o que se
49
le entregue la cosa, y además de lo uno o lo otro tendrá derecho a indemnización
de perjuicios.”
(iii)
Con respecto a los frutos. Se siguen las siguientes reglas, a menos que sean
modificadas por la ley, el testador o las partes:
Previo a discutir este tema es preciso señalar que es lo que entiende el código
acerca de la perdida de la cosa debida, en ese sentido perdida no es solo que la
cosa desaparezca sino que también, tal como señala el inciso final del articulo 1486
es:
“Art. 1486:
Hay que hacer mención a la situación que la obligación no se extingue ya que nunca
ha nacido es decir no ha existido, lo que sucede en realidad es que deja sin objeto a
una obligación que puede nacer con posterioridad y por ende deja sin causa a la
obligación correlativa, en consecuencia se extingue el contrato. El riesgo por ende
es del deudor condicional ya que no podrá solicitar el cumplimiento de su
correlativa obligación, así las cosas, no se sigue la regla general que prescribe el
artículo 1550 del C.C, según el cual el riesgo de la cosa debida es del acreedor. Es
justa esta solución –la que del el articulo 1486- ya que las cosas desde un punto de
vista de justicia perecen para su dueño, que es el deudor condicional mientras esta
pendiente la condición.
50
Si la cosa existe al tiempo de cumplirse la condición, se debe en el
estado en que se encuentre, aprovechándose el acreedor de los aumentos o
mejoras que haya recibido la cosa, sin estar obligado a dar más por ella, y
sufriendo su deterioro o disminución, sin derecho alguno a que se le rebaje el
precio; salvo que el deterioro o disminución proceda de culpa del deudor –
por haber culpa se aplican otras reglas-”
Si acontece este caso, el riesgo es del acreedor, a quien la ley le otorga los
aumentos y mejoras sin que deba dar más por ello. El riesgo lo asume en el sentido
de que no puede pedir rebaja del precio.
Aquí nace un derecho para el acreedor el cual consiste en la alternativa que tiene
para pedir:
Recordemos, para poder analizar sus efectos, que las condiciones pueden ser (i)
suspensivas o (ii) resolutorias, y cada una de ellas puede encontrarse (a)
pendiente, (b) fallida o (c) cumplida.
51
Aquí solo hay un germen de derecho, una expectativa de que nazca un derecho en
favor del acreedor, así:
52
El deudor queda obligado al cumplimiento de la obligación que nace.
El deudor paga lo que debe, sin posibilidad de repetir.
El deudor debe entregar la cosa debida bajo las consecuencias antes
estudiadas.
Los actos de disposición se rigen por las reglas de los artículos 1490 y 1491
del C.C
I. ORDINARIA
Concepto:
El acto se entiende que produce efectos de forma pura y simple, es decir el derecho
a nación, solo que se encuentra sujeto a la posibilidad de que en caso de que se
verifique la condición, se extinga el derecho y su correlativa obligación. Es decir el
deudor condicional, puede realizar todos los actos de administración como de
disposición, ya que tiene derecho a ello, pero sujeto todo ella a resolverse.
Se consolida el derecho del deudor condicional se consolida en sus manos, por ende
quedan firmes las enajenaciones y gravámenes que se hayan constituido pendiente
la condición.
Art. 1487.
53
I. Los frutos percibidos no deben restituirse, ya que han sido percibidos en
tiempo intermedio por quien a la fecha efectivamente era dueño. Art. 1488
C.C. Lo anterior no obsta a –como se dijo anteriormente- que se puede
pactar otra forma, por vía convencional o testamentaria, y también la ley
puede disponer otra cosa.
II. Los actos de administración quedan sin efecto.
III. Las enajenaciones y gravámenes se rigen por lo dispuesto por los artículos
1490 y 1491 del C.C
IV. En los contratos de tracto sucesivo, no puede generarse este efecto ya que
es imposible restituir a las partes al momento antes de la contratación, así
las cosas en este tipo de contratos la resolución toma el nombre de
terminación.
Articulo 1479 del C.C: “(…) y resolutoria, cuando por su cumplimiento se extingue
un derecho.”
Articulo 1487 del C.C “Cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que
se hubiere recibido bajo tal condición”
II. TÁCITA
“Art. 1489.
54
Cuando en un contrato bilateral una de las partes incumple una obligación
contraída, el acreedor tiene el derecho alternativo de solicitar la resolución del
contrato o la ejecución forzada de la obligación, ambas con indemnización de
perjuicios.
2. La ley presume esta voluntad de las partes: La ley presume que las
partes ligadas contractualmente, esperan relacionarse en condiciones iguales
en cuanto al cumplimiento de la obligaciones y en caso de que esto no
ocurra, supone –la ley- que la voluntad sería desligarse.
Características.
Requisitos:
i. Contrato bilateral
ii. El incumplimiento de una parte debe ser imputable a esta
iii. El que invoca la acción debe haber cumplido o estar llano a cumplir
iv. Que sea declarada judicialmente.
55
(i) Que se trate de un contrato bilateral.
Hay que hacer mención a una situación que ocurre con respecto al contrato de
transacción, ya que se dice que en él no tiene aplicación la condición resolutoria
tacita. La anterior situación viene dada por el efecto propio del contrato de
transacción, el cual es que produce el efecto de cosa juzgada. Por ende no puede
volverse a discutir entre las partes la misma situación jurídica. La solución viene
dada por la posibilidad de accionar de nulidad en contra de este contrato, ya sea
relativa o absoluta.
56
3. A la partición se le dan acciones propias de los contratos como nulidad y
rescisión, pero nada se dice de resolución.
4. La hipoteca legal opera por la misma razón, ya que los comuneros no tienen
acción resolutoria en contra del comunero que no pago la diferencia.
Si procede, el art 1875 inc. 2º, sobre resolución del contrato de compraventa por
no pago del precio, señala que el comprador que pago el precio solo parcialmente
puede ser restituido en esa parte.
Art 1552. CC. “En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes esta en
mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro contratante no cumpla por su
parte, o se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos.”
57
El cumplimiento del hecho futuro e incierto del cual depende la verificación o
cumplimiento de la condición resolutoria tacita, no genera efectos por si solo, el
único efecto que genera es el derecho que le otorga al acreedor para solicitar el
cumplimiento forzado o la resolución, ambos con indemnización de perjuicios. Por lo
anterior, en que sea la elección que elija el acreedor debe ejercer una acción
judicial al efecto, en otra palabras el incumplimiento no resuelve por si el contrato,
ya que daría al deudor un control casi total con respecto al contrato, ya que si
quiere cumple y se hace cargo de la indemnizaciones, en virtud de que se
encontraría resuelto el contrato.
Hay que hacer mención a la idea que los derechos que emanan de la condición
resolutoria tacita, son incompatibles entre si, es decir no se pueden ejercer
conjuntamente, solo de forma subsidiaria o de forma única y separada.
Cuando se ejerce esta acción resolutoria, lo que se pide al tribunal es que declare
resuelto el contrato ante el incumplimiento culpable de la contraparte, es decir el no
cumplimiento de la prestación debida. En esta acción se vislumbra una intención
por parte del actor de no perseverar en el contrato sean cual sean las razones –
termino de la confianza, el contrato o su cumplimiento no traen beneficios, los
perjuicios ocasionados son mayores al cumplimiento del contrato-.
Como todos saben, por regla general las resoluciones judiciales generan efecto una
vez firmes o ejecutoriadas, así la sentencia definitiva, que es la que resuelve el
asunto controvertido del juicio, solo produce efectos en los términos señalados
anteriormente, por regla general. Por otro lado, la excepción de pago, como
excepción anómala, se puede oponer durante todo el desarrollo del juicio, en
primera instancia será hasta la citación a oír sentencia y en segunda hasta antes de
la vista de la causa.
58
acreedor, pagando por consignación su obligaciones mucho tiempo después de
impetrada la acción, es decir puede cumplir con su obligación cuando ya no le es
útil al acreedor.
Por todo lo anterior, es que se podría considerar que el derecho opcional del cual
versa el articulo 1489 del C.C. en favor del acreedor diligente no es tal, y mas bien
la opción en cuanto a la resolución del contrato está en manos del deudor
negligente o incluso de mala fe.
En la vereda contraria a esta posición están aquellos que sostienen que lo que se
puede oponer para enervar la acción es la excepción de pago, institución distinta al
pago propiamente tal, el cual debe ser hecho en tiempo y forma, en palabras
simple la excepción de pago puede deducirse en cualquier momento del juicio,
dentro de los tiempo antes indicados, mientras que el pago, es decir la prestación
de lo debido debe de hacerse en el momento pactado.
Lo único que atenta contra esta tesis es el caso del pacto comisorio
calificado por no pago del precio, en donde se le da al deudor 24 hrs. para
pagar desde notificado de la demanda.
Art. 1877.
59
Es decir, el pacto comisorio no es más que la condición resolutoria tacita
expresada.
Hoy no hay duda de que sí, anteriormente se discutía esto, debido a la ubicación
que tenia, ya que se encuentra regulado a propósito de la compraventa. Lo anterior
se explica por:
1. Autonomía de la voluntad
2. El pacto comisorio no es otra cosa que la CRT expresada
3. Por una razón historia se ubica como contrato accesorio a la compraventa.
Efectos:
60
En este caso se da al deudor un plazo de 24 hrs desde que fue
notificado de la demanda, para pagar, lo puede hacer por
consignación si el acreedor no recibe el pago.
¿En que momento se resuelve el contrato?
i. Según algunos, desde que pasan las 24 hrs.
ii. Según la mayoría, desde que se dicta sentencia de termino.
iii. Dependiendo de cada solución, el acreedor podría recibir el
pago de la obligación o no, dependiendo de la tesis que se
siga, ya que en la primera no habría contrato por estar
resuelto, mientras que en la segunda el contrato aun existe.
Requisitos del pago:
i. Completo
ii. Dentro de plazo (dentro de las 24 hrs. Siguientes a la
notificación de la demanda)
iii. Se rija por las reglas generales del pago.
“Art. 1880. El pacto comisorio prescribe al plazo prefijado por las partes, si no
pasare de cuatro años, contados desde la fecha del contrato.
Transcurridos estos cuatro años, prescribe necesariamente, sea que se haya
estipulado un plazo más largo o ninguno.”
Hay que mencionar que este plazo de prescripción es para el pacto comisorio
calificado regulado en el artículo 1879, ya que para los demás es de 5 años es decir
se aplican las reglas generales. Las partes pueden limitar el periodo a un tiempo
menor a 4 años. Este plazo tiene una particularidad la cual es que el plazo empieza
a correr desde la fecha del contrato y no desde que la obligación se hace exigible.
I. No se puede, ya que se rige por esas reglas, al pactarlo así las partes han
manifestado su voluntad de abstraerse a la reglas propias del articulo 1489.
II. La Corte Suprema acogió la tesis contraria.
De la acción resolutoria.
61
el acto o contrato quede sin efecto, producto del incumplimiento de la contraparte
de una obligación emanada del contrato.
1. Personal
2. Patrimonial
3. Mueble o inmueble según el art 580
4. Indivisible
5. Renunciable
1. Acción personal
2. Acción patrimonial
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Si el objeto del contrato es un automóvil, la acción es mueble, si es una Casa es
inmueble.
(4) La acción resolutoria es indivisible.
Se evidencia en 2 aspectos:
Resolución y nulidad:
Con el término nulidad se abarca tanto a la nulidad relativa como la absoluta, sin
embargo es mas preciso señalar que nulidad dice relación con nulidad absoluta,
mientras que rescisión es típica de la nulidad relativa.
Resolución y resciliación
Resciliación: modo de extinguir las obligaciones, por el cual las partes que
pueden disponer libremente de lo suyo, acuerdan en virtud de la autonomía
de la voluntad, dejar sin efecto un contrato celebrado entre ellos, del cual
emanan obligaciones.
63
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN:
Es preciso distinguir:
Como señala el artículo 1487 del C.C cumplida la condición resolutoria se debe
restituir lo que se hubiese recibido en virtud de ella. Esto no ofrece problemas
cuando la cosa esta en manos del deudor, pero no ocurre lo mismo si este enajeno
en sentido amplio, es decir por ejemplo, vendió o constituyo una hipoteca respecto
al bien. Ahí se genera un problema entre el acreedor y los terceros, el primero
puede alegar que el deudor que enajenó no tenía derecho en virtud del efecto
retroactivo de la condición resolutoria y que por ende al cumplirse esta, sus
derechos se han extinguido y por ende no puede transferir más derechos de los que
tenía. Los terceros pueden alegar su relación contractual con el deudor es
plenamente valida y que ellos son poseedores de la cosa.
La ley intenta resolver este conflicto de intereses, protegiendo a terceros, los cuales
se deben encontrar de buena fe. Todas estas relaciones se encuentran reguladas en
los artículos 1490 y 1491 del Código de Bello.
“Art. 1490.
Si el que debe una cosa mueble a plazo, o bajo condición suspensiva o resolutoria,
la enajena, no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de buena
fe.”
Hay que tener presente que enajenación significa la transferencia del dominio como
también constitución de un derecho real sobre la cosa. Puede pensarse que la
norma se refiere a la enajenación en sentido amplio, pero se concluye que respecto
a los bienes muebles solo pueden resolverse las transferencias de dominio, es decir
las enajenaciones totales o enajenaciones en sentido estricto. A la anterior
conclusión se llega por:
64
Los bienes muebles solo son susceptibles de los siguientes derechos reales:
propiedad, prenda, uso y usufructo.
La prenda se excluye por aplicación del art. 2406 inc. 3° del C.C, porque esta
se extingue “(...) cuando en virtud de una condición resolutoria se pierde el
dominio que el que dio la cosa en prenda tenía sobre ella; pero el acreedor
de buena fe tendrá contra el deudor que no le hizo saber la condición el
mismo derecho que en el caso del art. 239”, este derecho enunciado es que
se constituya otra prenda sobre un bien mueble diferente o se caucione de
otra forma, bajo la sanción de que se cumpla la obligación de forma
inmediata.
Hay que tener presente además que la norma incurre en una serie de
impropiedades, a saber:
Que se tenga una cosa debida a plazo: nada tiene que ver con la
resolución, porque quien debe la cosa a plazo no es propietario, por lo
tanto si enajena la cosa, se aplican las reglas generales sobre
enajenación de una cosa ajena, es decir es inoponible al verdadero
dueño.
“Art 1491:
Si el que debe un inmueble bajo condición, lo enajena o grava con hipoteca, censo
o servidumbre, no se podrá resolver la enajenación o gravamen, sino cuando la
condición constaba en el titulo, inscrito u otorgado por escritura publica”
65
No incluye los inmuebles por adherencia, ya que son consideraciones muebles por
anticipación para su enajenación.
Podemos señalar que rige la misma regla que en el articulo 1490 del C.C, solo que
la ley ha sustraído de las reglas generales de la prueba la cuestión de la buena o
mala fe. Por ende fija una formula mas objetiva para la determinación de la buena
o mala fe, esto es que la condición conste en el titulo, inscrito u otorgado por
escritura pública.
Hay que entender que una cosa puede constar sin necesariamente estar expresada,
es la situación que acontece con este articulo, es decir consta cuando es expresa y
consta cuando es tácita.
(2) El titulo respectivo es aquel del cual emana el derecho bajo condición
resolutoria del enajenante.
(3) Cuando la ley dice inscrito u otorgado por escritura publica, lo que debe
constar en la escritura no es la condición sino el contrato o titulo. Hay títulos
que no se deben inscribir (Ej: servidumbre) y por ende la norma contempla a
la escritura publica también.
66
Ámbito de aplicación del 1490 y 1491.
Definición de modo.
“Art. 1089.
Si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con la obligación de
aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas
cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. El modo, por
consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa asignada.”
Modo y condición:
67
a. No hay clausula de resolución
i. Sin culpa del deudor: no debe cumplir con la obligación
ii. Con culpa del deudor:
Concepto.
68
“Art. 1494. El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, y
puede ser expreso o tácito”
***Dado que el artículo 1494 C.C. sólo define el plazo suspensivo, debemos
entender que esta es la regla general en materia de plazo. Así, por ejemplo,
si se establece que una obligación de cumplirse dentro de 30 días, sin
expresarse si este plazo es extintivo o suspensivo, debemos entenderlo
suspensivo.
1. Hecho futuro.
2. Hecho cierto:
Legal: aquel señalado por la ley. Los legales son excepcionales en materia
civil, pero abundan en materia penal.
Convencional: es el estipulado por las partes o el autor del acto jurídico.
Judicial: Es el señalado por el juez. Son excepcionales.
Artículo 1494 del C.C: “No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes
designen, señalar plazo para el cumplimiento de una obligación: sólo podrá
interpretar el concebido en términos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y
aplicación discuerden las partes.”
Ejs:
Art. 904, sobre las prestaciones mutuas.
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Art. 2201, sobre el mutuo, específicamente para que el mutuario
pague.
Art. 1094, plazo para cumplir el modo.
Art. 378, plazo para inventariar por parte del tutor o curador.
Art. 1276, plazo para que el albacea acepte o excuse asumir el cargo.
Hay que hacer mención que los plazos judiciales no son fatales, y se pueden
prorrogar cumpliendo ciertos requisitos judiciales.
Fatal: Aquel que una vez transcurrido extingue el derecho por el solo
ministerio de la ley, el derecho se debe ejecutar dentro de ese plazo. (EJ:
plazo para contestar la demanda)
Son plazos fatales los que la ley expresamente señala o dice que se deben ejecutar
“en” o “dentro de”.
70
Discontinuo: aquel que es de días hábiles, es decir se suspende los días
feriados. Los días hábiles “son los no feriados”.
Efectos del plazo. (i) Suspensivo y (ii) extintivo, (a) pendiente y (b)
cumplido.
71
(2) Renuncia al plazo.
El plazo es perfectamente renunciable, con tal que este otorgado en favor del
renunciante. Lo anterior es en virtud del artículo 12 del C.C. En cambio si el plazo
esta establecido en favor de ambas partes no se puede renunciar, así sucede en el
mutuo con interés, ya que el plazo va en beneficio del deudor pero también del
acreedor (intereses).
La caducidad del plazo es el vencimiento anticipado del plazo, por razones legales o
convencionales.
“Art. 1496.
2º Al deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han
disminuido considerablemente de valor. Pero en este caso el deudor podrá reclamar
el beneficio del plazo, renovando o mejorando las cauciones.”
o Requisitos:
Crédito caucionado
Las cauciones se extinga o disminuyan de valor
Por el hecho o culpa del deudor.
72
A) Si se ha convenido que la cláusula opere ipso facto, la prescripción comienza
a correr desde que se produjo el incumplimiento. Si es facultativa, la
prescripción empieza a correr, respecto de cada cuota, desde el respectivo
incumplimiento.
B) La cláusula está establecida en beneficio del acreedor, así que aunque sea
ipso facto, debe existir una manifestación expresa del acreedor para hacer
exigible la obligación. Mientras ello no ocurra, cada cuota es exigible desde la
respectiva fecha de vencimiento.
TERCERA PARTE
Concepto.
Este es el fin que persiguen los derechos auxiliares, es decir trata de evitar que
esta especie de prenda que la ley da al acreedor pueda disminuir, destruirse o
menoscabarse, hasta el punto que haga imposible el cumplimiento de la obligación,
ya sea en especie o por equivalencia.
Enumeración
73
3. Acción subrogatoria u oblicua
4. Acción pauliana o revocatoria
5. Beneficio de separación
Son aquellas que tiene el acreedor en contra del deudor para mantener
intacto su patrimonio, y evitar que salgan de el los bienes que lo integran a fin de
hacer posible el cumplimiento de la obligación. Busca tomar las providencias
necesarias para que los bienes del deudor no se destruyan ni disminuyan.
Nuestro derecho no ha establecido una regla general a este respecto, pero eso no
quiere decir que estos no existían, ya que hay una serie de disposiciones tanto en el
Código Civil, Código de Comercio y Código de Procedimiento Civil que evidencian
esta institución.
Así tenemos:
Faculta a aquella persona que debe entregar una cosa, a retenerlo, para
asegurar el derecho que según la ley le corresponde.
Requisitos.
o Acreedor: debe tener interés, y ocurre cuando al solvencia del deudor esta en
peligro por su negligencia.
74
o Deudor: debe ser negligente en el ejercicio de sus derechos. Lo debe probar el
acreedor.
Efectos:
Procedencia en Chile
Aquella que la ley otorga a los acreedores, para dejar sin efecto actos del
deudor hechos fraudulentamente y en perjuicio de sus derechos, siempre que
concurran los demás requisitos que la ley establece.
Requisitos.
75
o Tercero adquirente:
Características de la acción:
Efectos:
Dejar sin efecto el acto o contrato, hasta el monto del crédito que se intenta en la
acción.
Tiene por objeto evitar que se junten y confundan los patrimonios del causante con
el del heredero para conseguir el pago en el primer patrimonio de los acreedores
hereditarios y testamentarios, luego los propios del heredero.
CUARTA PARTE.
Los modos de extinguir las obligaciones son “todo hecho o acto al cual la ley le
atribuye el valor de hacer cesar los efectos de las obligaciones”.
76
Éstos se encuentran regulados en los artículos 1567 C.C. y ss. Este artículo
enumera 10 modos de extinguir las obligaciones, y en su encabezado regula
además la resciliación o mutuo disenso. Sin embargo, la norma no es taxativa, y
por tanto existen diversos modos de extinción de las obligaciones, a saber:
1. El plazo extintivo.
2. La dación en pago
3. La imposibilidad absoluta de cumplir con la obligación.
4. La voluntad de las partes (como la renuncia en el mandato).
5. La muerte del deudor en las obligaciones intransmisibles y contratos intuito
persona.
6. Etc.
Consentimiento en la resciliación.
Las partes que ponen término a las obligaciones deben ser las mismas que
celebraron el contrato.
Capacidad.
77
sociales, y en el caso específico, no tiene la capacidad para resciliar los contratos
que versen sobre ellos.
El contrato que se pretende resciliar debe contener obligaciones que aún no hayan
sido cumplidas. En caso de que las obligaciones ya se encontraran cumplidas, lo
que corresponde es la celebración de un nuevo contrato.
La resciliación es una convención y por ende las partes pueden otorgarle los efectos
que quieran, con los sabidos límites de la moral, las buenas costumbres y la ley.
Por tanto, la extinción puede operar o no con efecto retroactivo, según lo que las
partes decidan.
El artículo 1567 dice que las partes pueden consentir en dar por nula una
obligación. Esto es erróneo, porque lo que en verdad sucede es que las partes
terminan una relación jurídica sana, sin ningún vicio de nulidad.
Aquellos que adquirieron derechos respecto de la cosa objeto del contrato antes de
la resciliación, para los cuales ésta es inoponible (“res inter alios acta”); y
Concepto.
78
El Art. 1568 C.C. prescribe que “el pago efectivo es la prestación de lo que se
debe”. De lo que se desprende que:
El pago sólo puede hacerse respecto de determinadas personas. El que paga mal,
paga doble.
1. Especifico (Art. 1569 C.C.). El pago debe hacerse bajo todos los respectos en
conformidad al tenor de la obligación, y el acreedor no puede ser obligado a
recibir otra cosa distinta a la que se deba.
2. Completo (Art. 1591 C.C., inciso 2º). El pago total de la deuda comprende
los intereses e indemnizaciones que se deban.
3. Indivisible (Art 1591 C.C., inciso 1º). El deudor no puede obligar al acreedor
a que reciba por partes lo que se le deba, salvo (1) acuerdo de las partes o
(2) disposición legal. En este último caso se encuentran comprendidas:
1. El deudor.
Se entiende que paga el deudor, cuando este paga por sí mismo, y además cuando
pagan sus representantes, mandatarios o herederos. Esta es la regla general, y
tiene como efecto la extinción de la obligación.
2. Tercero interesado.
79
Pueden existir personas que sin estar obligados como el deudor, tienen un interés
pecuniario en la extinción de la deuda, como:
3. Tercero extraño
El Derecho permite que cualquiera salde una deuda porque es parte del interés
social no interrumpir la cadena de pagos. Para tratar de sus efectos hay que
distinguir:
Este artículo 1574 C.C. se encuentra en una aparente contradicción con el artículo
2291 C.C. Éste último sí le otorga al agente oficioso acción de reembolso, cuando la
gestión le ha resultado útil al deudor (¿Cuándo le resulta útil? Cuando la obligación
se extingue). Para zanjar la contradicción entre ambas normas, una que concede la
acción, con ciertos requisitos (2291), y otra que no la concede (1574), se han dado
4 interpretaciones:
80
Pago en las obligaciones de dar.
1. Sea dueño del derecho que transfiere (1575 C.C. inciso 1º);
2. Tenga capacidad de disposición (1575 C.C. inciso 2º); y
3. Respete las formalidades legales del pago (679 C.C.) (por ejemplo,
inscripción de los bienes raíces, como lo prescribe el artículo 686 C.C.).
1. Al acreedor.
En primer lugar, es evidente que el pago puede hacerse al acreedor mismo, a sus
representantes, herederos, legatarios, cesionarios, etc., como lo prescribe el
artículo 1576 C.C.
81
iii. Mandato especial para cobrar un crédito.
El inciso 2º del artículo 1576 siempre sale a la luz a la hora de discutir si los
derechos personales, así como los derechos reales, son o no susceptibles de
posesión. Esta norma, en su inciso segundo, expresa que “el pago (1) hecho de
buena fe (2) a la persona que estaba entonces en posesión del crédito, es válido,
aunque aparezca que el crédito no le pertenecía”. Es decir, cumpliéndose estos 2
requisitos, posesión y buena fe, el pago es válido.
Para saber cómo debe hacerse el pago, debemos analizar la naturaleza de cada
obligación. Así entonces:
82
Las obligaciones de género se pagan con cualquier individuo del género, con
tal de que sea de una calidad a lo menos mediana.
83
2. Entre las mismas partes, y
3. El pago sea insuficiente para cubrir la integridad de las obligaciones, estamos
en presencia del problema de la imputación del pago, esto es, el problema
que surge al definir cuáles obligaciones deben tenerse por extinguidas y
cuáles no.
2) La regla general, es que el deudor elija qué deudas se extinguen, con ciertas
limitantes: (1) no puede preferir la deuda no devengada por sobre la
devengada (1596 C.C.), y debe preferir aquellas deudas que se extinguen
completamente (recordar artículo 1591 C.C.).
i. Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se
presumen éstos pagados.
ii. En los pagos periódicos, la carta de pago de 3 periodos consecutivos permite
presumir que los periodos anteriores fueron pagados.
Los gastos del pago son de cargo del deudor, salgo acuerdo contrario y salvo lo que
señale el juez con respecto a las costas del juicio (1571 C.C.). Excepciones a esta
regla tiene 2 notadas excepciones en los artículos 1602 C.C. y 2232 C.C.
84
Concepto.
De la lectura del artículo 1509, se puede definir como “aquel que se hace con las
formalidades legales, mediante el depósito de la cosa debida en manos de una
tercera persona, en los casos de negativa o no concurrencia del acreedor a recibirlo
o de incertidumbre acerca de la persona de éste.
1. Oferta (extrajudicial).
2. Consignación propiamente tal (extrajudicial)
3. Declaración de suficiencia de pago (judicial)
1ª Etapa: La oferta.
“La consignación debe ser precedida por una oferta” (Art. 1600 C.C.). De esta
norma, se desprende que la oferta de pago debe cumplir con determinados
requisitos de fondo y de forma.
Requisitos de fondo:
a. La oferta debe ser hecha por una persona capaz de pagar.
b. Debe ser hecha al acreedor si es capaz de recibir el pago, o a su
legítimo representante. En caso de incertidumbre respecto de quién es
el acreedor, debe hacerse a la Tesorería General de la República (la ley
dice “tesorero comunal”).
c. Si la obligación es a plazo o sujeta a condición suspensiva, debe haber
transcurrido el plazo o cumplido la condición. En el caso del plazo, eso
sí, la oferta puede hacerse incluso 2 días antes del vencimiento del
término, y hasta el día hábil siguiente a su expiración.
d. El pago se debe ofrecer en el lugar debido.
Requisitos de forma:
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a. La oferta se hace a través de un notario o receptor competente, sin previa
orden del tribunal (único caso en que un notario puede actuar sin
resolución judicial que se lo ordene).
b. El deudor debe poner en manos de este funcionario una minuta de lo que
se debe.
c. El funcionario debe levantar un acta.
a. Si existe una demanda judicial que puede enervarse con el pago de la obligación.
Por ejemplo, en el caso del juicio ejecutivo.
b. En el caso de los pagos periódicos. Si un pago ya fue precedido de oferta (por
ejemplo, la cuota de marzo), no se requiere oferta para el pago de las siguientes
periodicidades (por ejemplo, los pagos de abril, mayo y junio).
Una vez hecha la consignación, ésta debe ser notificada al acreedor. Esto se hace
mediante una notificación judicial. La ley prescribe que el deudor le debe solicitar al
juez competente (esto es, el del lugar donde debería efectuarse el pago), que
ordene ponerla en conocimiento del acreedor, con intimación de recibir la cosa
consignada.
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Antes dijimos que el tribunal competente para notificar la consignación era aquel
del lugar en que se debe recibir el pago, sin embargo la suficiencia del pago no
tiene por qué declararla el mismo tribunal. El tribunal “competente” (ver artículo
1603 C.C.) es aquel que tiene competencia según las reglas generales. Sin
embargo, en los casos de los artículos 1600 C.C. inciso final y 1603 C.C. inciso 3º,
es el tribunal que ordenó la notificación el que debe declarar también la suficiencia
del pago.
Los mismos del pago: extingue la obligación (ver inciso 2º del Art. 1605 C.C.)
Gastos de la consignación.
Retiro de la consignación.
Concepto.
El artículo 1608 define el pago por subrogación como la transmisión de los derechos
del acreedor a un tercero, que le paga. Esta definición no da una idea clara de la
institución, por lo que la doctrina la define como “una ficción legal en cuya virtud
una obligación que debía considerarse extinguida por el pago hecho por un tercero,
2
IMPORTANTE: El Código Civil no regula la subrogación en general, sino que trata determinados casos de ella. Así,
existen casos de subrogación personal, como (1) el pago con subrogación y (2) la acción oblicua o subrogatoria,
aunque esta última, según la mayoría, no se consagra en nuestro Derecho sino en casos específicos. Por otro lado,
existen ejemplos de subrogación real, como (3) la subrogación de inmueble a inmueble o (4) de inmueble a
valores, consagradas ambas en el artículo 1733 del Código.
87
queda, sin embargo, vigente, en poder de éste, e cual obra como si fuere la misma
persona del acreedor”.
1. Las que tenía el acreedor contra el deudor, con sus garantías y privilegios.
2. Las que tiene en virtud de su relación con el deudor (por ejemplo, el que paga
podía ser un fiador, y además podrá ejercer la acción propia de esta institución).
Clases de subrogación.
Subrogación legal.
La subrogación opera por el solo ministerio de la ley cuando paga una de las
personas establecidas en el artículo 1610 C.C., aunque existen otros casos
a. Tercero poseedor de la finca hipotecada que paga la deuda hipotecada
(2429 C.C.).
b. Legatario que paga la hipoteca con la que estaba gravada el legado
(1366 C.C.).
c. Tercero que paga por error una deuda ajena (2295 C.C.).
d. Acreedor del arrendador (1965 C.C.).
La pregunta que uno debe hacerse es cual es el interés que podría tener un
acreedor en subrogarse en los derechos de otro acreedor de la misma persona.
Para entender esto, lo mejor es un ejemplo. Imagínese el caso de que existen 2
acreedores: A y B. Por una parte, A tiene un crédito de $50 contra C, el que tiene
caucionado con una casa X, propiedad del deudor C. Por otra, B tiene un crédito de
$20 contra C, el cual, con posterioridad a A, caucionó con una hipoteca sobre el
mismo inmueble. En este caso, A tiene mejor derecho que B, porque las hipotecas
se prefieren por su fecha, y en caso de ejecutarse la caución y rematarse la casa X,
primero se pagará a A y luego a B. Supongamos ahora que C no paga, y A quiere
tomar la iniciativa y ejecutar la hipoteca en el año 2000, pero para esa fecha la
casa tiene un valor de $55, que satisface su crédito, pero que no alcanza para
pagar todo el crédito de B, quien sólo recibirá $5. B sabe que si la casa se vende al
año siguiente, ésta tendrá un valor de $80, que alcanza para pagar ambos créditos.
Para evitar que A saque a remate la casa tan pronto, le puede pagar su deuda,
subrogarse en sus derechos, y esperar hasta el año siguiente para él, ahora como
primer acreedor hipotecario, sacar a remate la casa, y así pagarse toda su deuda.
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Puede suceder que quien compra un inmueble hipotecado, pague la deuda
caucionada, para así evitar que se saque a remate el inmueble. En este caso, se
extingue la deuda principal, y como “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”
también se extingue la hipoteca. Esto es lo normal, pero puede suceder que sobre
una misma propiedad existan varias hipotecas. Aquí es donde cobra relevancia este
precepto, como se explica a continuación.
Cuando sobre un bien raíz existen diferentes hipotecas, y éste es sacado a remate,
para que se extingan todas las hipotecas debe operar la “purga de las hipotecas”.
Esta institución, consagrada en el artículo 2428 del Código de Bello, supone que
antes del remate, debe citarse (notificarse) personalmente a los demás acreedores
hipotecarios, para que éstos dentro del término de emplazamiento hagan valer sus
derechos. Una vez notificados y transcurrido este plazo, se entiende que las
hipotecas se extinguen y quien COMPRE el bien inmueble en el remate respectivo lo
adquirirá sin ningún gravamen. Bien puede suceder que esta notificación no se
realice, y que por ende el comprador adquiera el bien gravado con las hipotecas no
purgadas. Por ejemplo, el primer acreedor hipotecario A saca a remate el inmueble,
y no notifica al segundo acreedor hipotecario B, y C compra el inmueble. Luego, B
puede sacar a remate el inmueble, porque tiene una hipoteca en su favor, pero
(AQUÍ RESIDE LA RELEVANCIA DE ESTE NUMERAL) esto no significa que vaya a
pagarse preferentemente, porque la ley ha establecido que el comprador C se
subrogue en la hipoteca de A. C no puede evitar que se remate el bien que ha
comprado, pero si puede recuperar el dinero invertido pagándose preferentemente,
por subrogarse en la primera hipoteca. En otras palabras, no porque no se haya
citado a B en el primer juicio hipotecario éste va a transformar su hipoteca, que no
es sino la segunda, en la primera.
4. El que heredero beneficiario que paga con sus propios dineros las deudas
de la herencia.
Este caso se refiere al heredero beneficiario, esto es, al que goza del beneficio de
inventario. Si éste paga más allá de lo que le corresponde, se subroga en los
derechos del acreedor a quien paga.
Subrogación convencional:
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Esta clase de subrogación opera mediante un acuerdo entre el acreedor pagado y el
tercero que paga. Tiene los siguientes requisitos:
Efectos de la subrogación.
Según lo prescrito en el artículo 1612 del Código Civil se traspasan al tercero que
paga TODOS los derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas del antiguo
crédito, así contra el deudor principal, como contra los codeudores solidarios o
subsidiarios. El crédito sigue IGUAL, lo único que cambia es la persona del
acreedor.
El pago por cesión de bienes es el abandono voluntario que el deudor hace de todos
sus bienes a su acreedor o acreedores cuando, a consecuencia de accidentes
inevitables, no se halla en estado de pagar sus deudas.
Tenía utilidad antiguamente, como una medida eficaz para evitar la prisión por
deudas.
Características.
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Pago con beneficio de competencia (Art. 1625 a 1627 C.C.)
DACIÓN EN PAGO
Concepto
Naturaleza jurídica.
Existen 4 teorías.
3. Es una modalidad del pago (Ramos Pazos). De este modo, se le aplican las
reglas del pago (recordar que no se encuentra ni regulada ni enumerada en el
artículo 1567 C.C.).
4. Es una figura autónoma (Abeliuk). Según el Prof. Ramos Pazos, decir que se
trata de una figura autónoma no resuelve ningún problema.
91
3. Consentimiento y capacidad de las partes. Se requiere la misma capacidad que
para efectuar el pago. Esto es, capacidad de disposición de quien paga, y capacidad
de administración, de quien recibe el pago. Y si se trata de una obligación de dar,
quien paga debe ser dueño de la cosa.
Efectos.
Concepto.
El artículo 1628 C.C. define a la novación como “la substitución de una nueva
obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida”. Es una figura híbrida
porque genera una obligación (contrato) y extingue otra (convención).
Requisitos.
1. Una obligación anterior, que se va a extinguir. Esta obligación puede ser civil
o natural, pero tiene que ser válida (Art. 1630 C.C.) y no puede ser
condicional suspensiva (Art. 1633 C.C.).
2. Una obligación nueva. Esta nueva obligación puede ser civil o natural y no
puede estar sujeta a una condición suspensiva (Art. 1630 y 1633 C.C.).
3
Las obligaciones de garantía: saneamiento de la evicción y saneamiento de los vicios redhibitorios u ocultos se
estudia a propósito de la compraventa. A pesar de que sólo se regulen para este contrato y también, en forma
especial, para el caso del arrendamiento, se entiende que estas normas son aplicables a todos los actos y contratos
onerosos.
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constituyen novación: artículos 1646, 1647(primera parte), 1648, 1649 y
1650.
1. Novación objetiva.
2. Novación subjetiva.
Se requiere que las tres partes: acreedor antiguo, nuevo acreedor y deudor,
presten su consentimiento. Lo que con ella se persigue es más fácil de lograr
mediante una cesión de créditos o un pago por subrogación. Por ejemplo, C le debe
$10 a B y B, a su vez, le debe $10 a A, y B se cambia por A en la primera
operación.
En este caso, sólo se requiere el consentimiento del nuevo deudor y del acreedor.
No se requiere la voluntad del antiguo deudor, porque es evidente que la operación
le favorece: queda liberado. Existen 2 clases de novación por cambio de deudor:
- Delegación: caso en que el deudor primitivo, a pesar de no ser necesario, acepta
la novación.
- Expromisión: caso en que el deudor primitivo no acepta la novación.
Efectos.
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La novación extingue la deuda primitiva con sus privilegios, garantías y accesorios.
Así, entre otras cosas, las prendas e hipotecas de la obligación primitiva no pasan a
la obligación nueva, a menos que el acreedor y el deudor convengan expresamente
en la reserva (Art. 1642 C.C.). Pero esta reserva de prendas e hipotecas tiene
límites:
Concepto.
Clases.
3. Judicial. Aquella que se produce cuando una de las partes demanda a otra, la
que reconviene cobrando también su crédito. ¿Por qué el demandado
reconviene, en vez de oponer la excepción de compensación legal? La
respuesta es que reconvenir es más efectivo, cuando el crédito del
demandado contra el demandante no cumple los requisitos de la
compensación legal.
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3. Que las deudas sean líquidas (1656 Nº2 C.C.).
4. Que ambas deudas sean actualmente exigibles (1656 Nº3 C.C.).
5. Que ambas deudas sean pagaderas en el mismo lugar (1664 C.C.).
6. Que ambos créditos sean embargables (1662, inciso 2º, C.C.)
7. Que la compensación no se haga en perjuicio de terceros.
Concepto.
Clases.
Naturaleza jurídica.
Efectos.
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Si la remisión es total, se extingue la obligación. Si es parcial, se extingue hasta el
monto de lo remitido.
Concepto.
La confusión es un modo de extinguir las obligaciones que tiene lugar cuando las
calidades de acreedor y deudor se reúnen en una sola persona.
Causas.
Concepto.
Requisitos.
Que la imposibilidad sea absoluta quiere decir que no pueda ser cumplida la
prestación bajo ningún respecto. Ya sabemos que esto sólo puede ocurrir en las
obligaciones de especie o cuerpo cierto, pero nunca en las obligaciones de género,
porque éste no perece.
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Que la imposibilidad sea fortuita quiere decir que no sea imputable al deudor. Si el
incumplimiento deviene en imposible por culpa del deudor, éste queda obligado al
pago del precio más la correspondiente indemnización de perjuicios (Art. 1672
C.C.).
La ley, en el artículo 1671 presume que la pérdida de la cosa es culpa del deudor,
cuando ésta perece en su poder. La prueba del caso fortuito es carga del deudor
(Art. 1674).
Cuando la cosa perece por culpa de un tercero, el acreedor puede solicitar al deudor
que le ceda las acciones que tiene en contra de aquél. Así lo consagra el artículo
1677, caso típico de acción oblicua.
Concepto.
Aquí trataremos la prescripción extintiva, que podemos definir como “un modo de
extinguir las acciones y derechos ajenos, por no haberse ejercido dichas acciones y
derechos durante un cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos
legales”. Lo que prescribe son las acciones, no las obligaciones, las cuales perviven
como obligaciones naturales.
Prescripción de excepciones.
Para Savigny, las excepciones son imprescriptibles. Para otros, como el argentino
Borda, debe distinguirse. Si la excepción no ha podido hacerse valer como acción,
sino sólo como defensa (por ejemplo, excepción de pago), debe considerarse
imprescriptible mientras no ha sobrevenido el ataque que permita oponerla (por
ejemplo, cobro ejecutivo). En cambio, si la excepción ha podido oponerse como
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acción (por ejemplo, nulidad) entonces ésta prescribe juntamente con ella. La
discusión no está zanjada por la jurisprudencia.
Requisitos.
2. Acción prescriptible.
La regla general es que todas las acciones sean prescriptibles. Pero existen
excepciones, como las acciones de partición, reclamación de filiación, de divorcio,
de nulidad, de demarcación y cerramiento, de alimentos, etc.
Interrupción
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El artículo 2518 C.C. establece que la interrupción puede interrumpirse, ya
naturalmente, ya civilmente. La interrupción es “el hecho impeditivo de la
prescripción que se produce al cesar la inactividad del acreedor o del deudor”. En el
primer caso, es civil; en el segundo, natural. Su efecto es el de hacer perder todo
el tiempo de prescripción. Este efecto, por regla general es relativo, aunque
tiene notadas excepciones en los casos de la solidaridad (2519 C.C.) y de la
indivisibilidad (1529 C.C.).
Interrupción natural.
Interrupción civil.
En el sentido restringido, Fueyo piensa que debe tratarse de una demanda formal, y
el profesor Tavolari agrega que, a pesar de que el artículo 2503, norma a la cual se
remite el artículo 2518 en estudio, habla de “recurso” judicial, lo que podría ser
entendido en un sentido más amplio, la misma norma, en sus distintos numerales,
habla sólo de la notificación de la “demanda” (numeral 1º), el desistimiento de la
“demanda” (numeral 2º) y del “demandado” (numeral 3º).
En el sentido amplio, están los que piensa, junto a la jurisprudencia de los últimos
años, que cualquier gestión del acreedor efectuada ante la justicia con el objeto de
exigir directamente el pago o preparar o asegurar su cobro es suficiente para
interrumpir la prescripción.
(3) Que no concurra alguna de las situaciones del artículo 2503, a saber:
a. La demanda no es notificada en forma legal.
b. El actor se desiste de la demanda (método autocompositivo unilateral).
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c. Se decreta el abandono del procedimiento (forma anormal de terminación
del proceso).
d. El demandado obtiene sentencia absolutoria.
4. Tiempo de prescripción.
¿Cuál es el tiempo que se requiere para que prescriba una acción? DEPENDE.
4
Aunque el título de la Prescripción trate las acciones personales en general, debemos tener en cuenta que en
materia extracontractual hay una regla especial en materia de plazo: 4 años desde la perpetración del hecho ilícito.
Por tanto, aunque el Art. 2515 C.C. parece muy general, sólo se está refiriendo a las acciones personales de origen
contractual.
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Las prescripciones de corto tiempo tienen algunas particularidades. En primer lugar,
NO se suspenden (Art. 2523 C.C., inciso 1º). En segundo lugar, la interrupción de
esta clase de prescripciones se produce en los casos del inciso 2º del artículo 2523,
y su efecto no es el de hacer perder todo el tiempo transcurrido, sino el de
transformar la prescripción de corto tiempo en una de corto tiempo, lo que se
conoce como “interversión de las prescripciones”. Así, por ejemplo, si una
obligación de cobro de honorarios se hace exigible el 1 de enero del 2000, siendo
de corto tiempo debería prescribir el 1 de enero de 2002. Pero si el acreedor le
concede en el intertanto un plazo al deudor, operaría la “interversión”, según lo
prescrito en la parte final del numeral 1º del inciso 2º del artículo 2523. De esta
forma, la obligación de pagar los honorarios va a prescribir el 1 de enero de 2005.
- Prescripciones especiales.
La suspensión es un beneficio especial que la ley otorga a ciertas personas para que
no corra el plazo de prescripción en su contra. Se justifica porque determinadas
personas, como los incapaces, no pueden hacer valer por si mismos las acciones
que les competen, y en caso de no existir esta norma, no tendrían protección ante
la negligencia de sus representantes. Así, por ejemplo, un adolescente de 13 años
podría tener una acción para cobrar $1.000.000.-, pero su representante legal, el
padre que lo tiene bajo su patria potestad, puede ser negligente y no hacer nada al
respecto, y cuando el adolescente por fin pueda hacer valer la acción por sí mismo,
a los 18 años, ya va a haber prescrito la acción. Por esta razón, la ley entiende que
el cómputo se suspende, y sólo comenzará a correr una vez que este incapaz
cumpla la mayoría de edad.
Es importante hacer notar que una vez trascurridos 10 años, no puede hacerse
valer la suspensión, porque este es el plazo máximo de prescripción de nuestro
ordenamiento jurídico y que le da la estabilidad requerida. Así, por ejemplo, si un
niño de 12 años tiene una acción, a los 18 años va a empezar a correr el tiempo de
prescripción, pero a los 22 años, a pesar de que sólo van corriendo 4 años de
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prescripción, su acción se entenderá prescrita porque han pasado ya 10 años desde
que la acción se hizo exigible.
La ley establece los plazos de prescripción, pero ¿es lícito para las partes
contratantes modificar estos plazos?
La doctrina mayoritaria (en este sentido, Abeliuk) hace una distinción entre alargar
el plazo y acortar el plazo. Se estima que las partes no pueden aumentar los plazos
de prescripción, porque está en juego un interés público, cual es el que exista
estabilidad y certeza en las relaciones jurídicas. En nuestro derecho, la regla de
clausura es la prescripción de 10 años. Abonando este mismo argumento, puede
decirse que si las partes pudieran aumentar estos plazos, sería una cláusula de
estilo en los contratos, en especial cuando exista asimetría de poder en la
negociación, alargar la prescripción hacia el infinito o 100 años (por ejemplo, así lo
harían los Bancos, para poder cobrar siempre). Por el contrario, esta doctrina
piensa que es lícito disminuir los plazos de prescripción, porque no concurren
intereses de orden público, y el acreedor podría disponer de este derecho.
Otra parte de la doctrina (en este sentido, el argentino Borda), señala que el
problema de los plazos de prescripción puede ser presentado como un conflicto
entre dos intereses privados o bien entre dos intereses de orden público: no
prolongar la incertidumbre sobre el ejercicio de los derechos y no coartar ese
ejercicio más allá de lo razonable. Los plazos de prescripción son la solución legal
de ese conflicto, marcan el justo medio. Todo acortamiento o prolongación afecta el
equilibrio y debe ser repudiado.
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