1. NOCIONES GENERALES.
Cuando acudimos a una empresa de seguros, ¿QUE ESTAMOS HACIENDO O QUE ESTAMOS BUSCANDO?, estamos buscando
PREVISION, ¿POR QUE? Porque no tenemos la certeza de que nos pueda ocurrir una eventualidad y ante esa posibilidad, ante ese
elemento aleatorio por eso existe el Contrato de Seguros, por eso existe ese interés en el seguro; ya que SIN INTERES ASEGURABLE
NO HAY POSIBILIDAD DE ACCEDER A ESE SEGURO. La persona puede ser previsiva pero si no tiene la solvencia para realizar
ese contrato ¿EN ESTE CASO QUE PUEDE HACER SI NO TIENE SOLVENCIA PARA REALIZAR ESE CONTRATO ?, El
tiempo nos ha venido dando posibilidades para realizar ese contrato a través de financiamientos.
Ahora bien, la actividad aseguradora comienza en Venezuela a finales del siglo XVIII, empresas como LA VENEZOLANA,
SEGUROS MARACAIBO, SEGUROS LA PREVISORA, ¿PERO ANTERIOR A ESTAS EMPRESAS QUE TENIAMOS
NOSOTROS EN LA MATERIA ASEGURADORA? Teníamos regímenes muy inestables, evaluando la historia de Venezuela en
base a sus Presidentes, ¿CÓMO ESTABA REGULADA ESTA ACTIVIDAD? Como lo acabamos de decir, dado la inestabilidad de
los regímenes en Venezuela la actividad aseguradora fue absorbida por empresarios extranjeros que conocían el manejo de este tipo de
actividad por ejemplo empresarios canadienses, norteamericanos que prestaban sus servicios en Venezuela, pero como todo el
Venezolano no veía la ganancia en este tipo de negocio debido a que estos empresarios se llevaban sus ganancias. Esto ocurría por que
el estado Venezolano no vigilaba, no tenía una regulación de esta actividad y fue entonces cuando para el año 1935 que comenzó la
llamada LEY DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA, la finalidad de esa ley fue: Dar un
marco regulatorio de esa actividad que no había sido supervisada por el Estado. Este movimiento se produce después del fallecimiento
del que fuera para ese entonces Presidente de la República de Venezuela el General Juan Vicente Gómez, cuando el General Eleazar
López contreras saca a la luz pública la Ley de Inspección y Vigilancia de la actividad Aseguradora, la cual se mantuvo hasta el año
1965, cuando surge la LEY DE EMPRESAS DE SEGUROS Y REASEGUROS la cual estuvo vigente por ciertas épocas con ciertas
derogatorias y mantuvo esa denominación hasta el año 1994 reimpresa por error en la Gaceta Oficial 4.865 de fecha 08 de Marzo de
1995 (fe de errata en el primer trimestre de ese año) manteniéndose vigente esta última modificación de 1995 hasta el año 2001 cuando
surgen un paquete de leyes donde salen a la palestra la LEY DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Y REASEGURADORA
(Publicada en Gaceta Oficial N° 5.561 de fecha 28 de Noviembre de 2001) pero resulta que la entrada en vigencia de la misma violaba
derechos particulares y colectivos, hubo una consultoría jurídica en el caso particular de Seguros Guayana la cual interpuso un recurso
ante el TSJ el cual dio medida cautelar por lo que se produjo la suspensión de los efectos de esta ley hasta tanto no se resolviera el
fondo del asunto, el cual no se resolvió y como consecuencia tuvieron que legislar nuevamente y para Octubre del 2010 surge la LEY
DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA esta ley viene como su nombre lo indica a regular la actividad del empresario asegurador,
como se deben constituir las empresas aseguradoras, mecanismos que debe emplear, órgano rector de esta actividad que guarda estrecha
relación con el Ministerio para el Poder Popular de las Finanzas, también cuales son los procedimientos administrativos que deban
realizarse así mismo va soslayar un poco la LEY DEL CONTRATO DE SEGUROS ya que esta ley también incide en la materia
contractual de seguros.
3.1. RELACION ENTRE EL SEGURO Y EL JUEGO: En Ambos contratos de naturaleza jurídica totalmente distinta, en los que el
elemento aleatorio se encuentra presente, porque cuando adquirimos un billete de lotería, kino, etc., queremos ganarnos el premio, lo
mismo ocurre con el seguro; cuando suscribimos la póliza lo que menos queremos es que ocurra un siniestro.
SEGURO JUEGO
1. El Seguro persigue una PREVISION. 1. El juego satisfacer un placer.
2. En el Seguro se cancela una prima por una 2. En el Juego se cancela la deuda de
protección. juego por parte de quien perdió.
3. El Seguro tiende atenuar y a reparar un daño. 3. En el juego no se repara daño.
4. No es un contrato de adhesión. 4. Es un contrato de adhesión.
SEGURO APUESTA
1. si el tomador de la póliza no cancela las 1. La apuesta tiene un riesgo implícito porque si
cuotas, el riesgo que ocurra lo asume el. no paga puede costarle su propia vida.
2. El Seguro da acción Civil para reclamar. 2. En la apuesta una parte niega y otra afirma y la que
resulte con la ganadora de esa “contienda” obtiene su
ganancia pero esta victoria no da pie para reclamar
mediante una acción civil.
SEGURO AHORRO
1. Aun cuando son contratos consensuales entrañan una 1. Aun cuando son contratos consensuales entrañan una
naturaleza jurídica distinta. naturaleza jurídica distinta.
2. El seguro es inmediato. 2. El ahorro precisa del transcurso del tiempo.
3. El seguro necesita de la intervención de la aseguradora. 3.En el ahorro no es necesaria la intervención de una tercera
Persona.
6. LA MUTUALIDAD.
La Mutualidad es una forma de seguro mediante el cual un régimen asociativo pretende cubrirse de futuros riesgos pero con la
peculiaridad que el asegurado y el asegurador son la misma persona. Ejemplo: Supongamos que vivimos en una urbanización cerrada, y
en vez de ser previsivos y realizar pólizas para el hogar lo cual nos saldría más económica, pero decidimos hacer una especie de “pote”
entre los residentes de la urbanización y pretendemos que con el monto aportado por cada uno de los residentes nos va a cubrir todo el
año, pues eso está mal hecho porque el seguro de cada casa no es igual al de la otra, porque el seguro de una casa X podía haber salido
por un monto más económico y con una cobertura mucho más amplia y más completa sin afectar la cobertura de los otros residentes,
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pero como nos inclinamos hacia una mutualidad resulta que a una de las casas fue robada en cinco oportunidades y se saca del fondo
para indemnizar el daño. Evidentemente como podemos apreciar la mutualidad no funciona como lo hace un seguro donde la persona o
el bien están asegurados sin que los siniestros que le ocurran afecten a los demás contratantes. A pesar que la mutualidad pueda
funcionar, no es viable, porque como parte onerosa no es recomendable. En el derecho marítimo para los barcos existe un club de
protección e indemnización para barcos y ese club cubre hasta un monto pero cuando hay pocos miembros no es negocio porque con
tres siniestros se agota el fondo. Como ya dijimos la mutualidad puede funcionar, no es viable, en el derecho marítimo funciona
distinto, el hecho de que se esté en un fondo o club de protección se tiene que evaluar cuando la Nave ocasiona un daño, contamina,
etc., pero cuando la nave colisiona con otro barco (esto se denomina abordaje), para ello existen pólizas de casco, de barcos, de
embarcaciones motonaves, etc.
7. FIANZA Y AVAL.
7.1. LA FIANZA: Es una garantía, que se establece mediante un contrato en el cual la persona denominada FIADOR se compromete
con una persona denominada ACREEDOR a cumplir la obligación del deudor en caso de que este no cumpla. Se relaciona con el
Seguro en la existencia del elemento aleatorio, ambos son realizados voluntariamente. Se diferencian primero en la naturaleza jurídica,
la Fianza es un contrato accesorio el seguro es un contrato principal, en la fianza la relación es FIADOR-ACREEDOR, en el seguro la
relación es EMPRESA DE SEGURO-ASEGURADO. El Seguro es BILATERAL, la Fianza es UNILATERAL.
7.2. EL AVAL: El aval es una caución propiamente dicha en una obligación asumida para pagar con titulo valor a su vencimiento por
tanto es de carácter accesorio.se relaciona con el seguro por la presencia del elemento aleatorio.
1.2. CARÁCTER IMPERATIVO DE LA LEY DE SEGUROS (ART. 2 L.C.S.): Las disposiciones contenidas en la Ley del
Contrato de Seguros son de CARÁCTER IMPERATIVO, a no ser que en ellas se disponga expresamente otra cosa. No obstante, se
entenderán validadas las clausulas contractuales que sean más beneficiosas para el tomador, el asegurado o el beneficiario.
Dentro de esta actividad privada intervenida por el Estado; y por ser de orden público esto quiere decir, que aunque a la
Superintendencia se le escape algo y ese algo colide con lo dispuesto en esta norma, lo que se va tomar en cuenta es lo establecido en el
texto legal, pero si por el contrario en el contrato de seguro la empresa aseguradora está beneficiando al tomador, asegurado o
beneficiario con más de lo que la ley establece estas clausulas o condiciones serán validadas, del resto solo se hará valer
imperativamente lo establecido en la norma.
1.3. CARÁCTER MERCANTIL (ART. 3 L.C.S.): Los Contratos de Seguros de cualquier especie, siempre que sean hechos entre
comerciantes, serán contratos mercantiles. Si sólo la empresa de seguros es comerciante el contrato sólo será mercantil para ella.
El Código de Comercio establece en el artículo 6 cuando los actos son realizados son de comercio hay un fuero atrayente comercial y se
viene hacia el ámbito mercantil, por lo que quien suscribe (persona natural) un contrato de seguro por cuanto para él es un acto civil,
mientras que para el empresario asegurador es un acto mercantil. Es decir que en este caso habrá fuero atrayente en la jurisdicción
mercantil UNICA Y EXCLUSIVAMENTE cuando el acto lo realice una persona natural con el empresario, esto se realiza basándose
en el principio de especialidad de las leyes.
1.4. PRINCIPIO DE INTERPRETACION (ART. 4 L.C.S.): Cuando sea necesario interpretar el contrato de seguro se utilizarán los
principios siguientes:
1. Se presumirá que el contrato de seguro ha sido celebrado de buena fe.
2. Las relaciones derivadas del contrato de seguro se rigen por el presente Decreto Ley y por las disposiciones que convengan las partes
a falta de disposición expresa o cuando la ley señale que una determinada disposición no es de carácter imperativa. En caso de duda se
aplicará la analogía y cuando no sea posible aplicarla el intérprete recurrirá a la costumbre, a los usos y a la práctica generalmente
observado en el mercado asegurador venezolano. Sólo se acudirá a las normas de derecho civil, cuando no exista disposición expresa en
la ley o en la costumbre mercantil.
3. Los hechos de los contratantes, anteriores, coetáneos y subsiguientes a la celebración de contrato, que tengan relación con lo que se
discute, serán la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrarse la convención.
4. Cuando una cláusula sea ambigua u oscura se interpretará a favor del tomador, del asegurado o del beneficiario.
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5. Las cláusulas que importe la caducidad de derechos del tomador, del asegurado o del beneficiario, deben ser de interpretación
restrictiva, a menos que la interpretación extensiva beneficie al tomador, al asegurado o al beneficiario.
Existen tres tipos de utilitarios o usuarios a quien le interesa emplear estos principios contenidos en el artículo supra mencionado:
1. AL EMPRESARIO; para poder evacuar un reclamo;
2. AL TOMADOR O ASEGURADO; antes de ubicar sus abogados después de haber agotado la vía de conciliación con la empresa,
entonces acude ante su abogado procede a utilizar otras vías como la administrativa ante la superintendencia paralelamente la vía
judicial.
2. EL CONTRATO DE SEGURO.
2.1. DEFINICION DE ACUERDO CON EL ARTICULO 548 DEL CODIGO DE COMERCIO (DEROGADO): Anteriormente
estaba definido en el artículo 548 del Código de Comercio de la siguiente manera “El seguro es un contrato por el cual una parte se
obliga mediante una prima a indemnizar las perdidas o los perjuicios que puedan sobrevenir a la otra parte en casos determinados
fortuitos o de fuerza mayor o bien a pagar una suma determinada de dinero, según la duración o las eventualidades de la vida o de la
libertad de una persona”. Esta definición estuvo en vigencia durante muchos años hasta el año 2001 cuando con la entrada en vigencia
de la Ley del Contrato de Seguro. Como podemos apreciar en este artículo ya derogado quien lo redacto hizo una excepción de lo que
era ponerle precio a algo que tiene un valor en el mercado como puede ser un bien inmueble o como también puede ser un objeto un
carro un vehículo, a la diferencia que tiene la vida aun cuando esta no tiene precio, pero se le da un valor de acuerdo a las necesidades
económicas del contratante para ese momento, y en la parte in fine de ese artículo de apartar la vida y no ponerle un precio.
2.2. DEFINICION DE ACUERDO AL ART. 5 DE LA LEY DEL CONTRATO DE SEGURO (VIGENTE):Ahora bien en cuanto
a la nueva definición contemplada en el Artículo 5 de la Ley del Contrato de Seguros hubo un cambio en la redacción en comparación
con lo expresado en el ya derogado artículo 548 del Código de Comercio sobretodo en los ELEMENTOS REALES como prima,
indemnización, entre otros, así como también los ELEMENTOS PERSONALES como Tomador, beneficiario, asegurado y la
aseguradora; de lo que conocemos como Contrato de Seguro, tal como lo podemos observar en la siguiente definición;
“El Contrato de seguro es aquél en virtud del cual una empresa de seguros, a cambio de una prima, asume las consecuencias de riesgos
ajenos, que no se produzcan por acontecimientos que dependan enteramente de la voluntad del beneficiario, comprometiéndose a
indemnizar, dentro de los límites pactados el daño producido al tomador, al asegurado o al beneficiario, o a pagar un capital, una renta u
otras prestaciones convenidas, todo subordinado a la ocurrencia de un evento denominado siniestro, cubierto por una póliza.
Las disposiciones del contrato de seguro se aplicarán a los convenios mediante los cuales una persona se obliga a prestar un servido o a
pagar una cantidad de dinero en caso de que ocurra un acontecimiento futuro e incierto y que no dependa exclusivamente de la voluntad
del beneficiario a cambio de una contraprestación, siempre que no exista una ley especial que los regule.”
Como ya dijimos se puede apreciar un detallado esbozo de los elementos reales y personales del contrato de seguro, pero también
vemos un Aparte Único en donde encontramos una permisibilidad para que personas distintas a las establecidas y reguladas en la actual
ley de la Actividad Aseguradora pudieran entrar en esa actividad. Básicamente esto da pie a la creación de un sistema informal de
seguro, porque si se quiere ver así está dando la autorización o el permiso para que personas que ni siquiera sean jurídicas puedan llevar
a cabo esta actividad; a raíz de esto fue que entraron las conocidas COOPERATIVAS DE SEGUROS a funcionar y demás está decir
que este tipo de práctica informal de la actividad aseguradora va desaparecer sencillamente porque es una competencia desleal porque
no hay seriedad en el negocio, no van a indemnizar, no hay credibilidad, no hay confianza.
2.3. ELEMENTOS DEL CONTARTO DE SEGURO (ART. 5 L.C.S.): El Contrato de Seguro tiene elementos reales y personales;
entonces tenemos;
2.3.1. ELEMENTOS REALES: Son la Prima, el Riesgo, Indemnización.
2.3.2. ELEMENTOS PERSONALES: Puede ser persona Natural o Jurídica que se llamara Tomador, Beneficiario, o Asegurado.
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6. DE EJECUCIÓN SUCESIVA: Por mantenerse en el tiempo de duración de cumplimiento de obligaciones periódicas como el pago
de las primas. Ahora bien, ¿DESDE QUE MOMENTO SE PERFECCIONA EL CONTRATO? Desde que se el momento que se
cancela la prima inicial. ¿QUIÉN FINANCIA LA PRIMA? La Inversora, esa inversora cuando el asegurado, tomador o beneficiario
paga la prima ala prestamista (Inversora porque la prima no se le está pagando a la empresa de seguro), la empresa aseguradora va
recibir posteriormente la totalidad del monto de la prima, por lo que el asegurado queda cancelándole a la inversora montos mensuales.
No debe confundirse que porque el contrato de seguro es financiado es de ejecución sucesiva eso es totalmente erróneo. Este es un
contrato que se va en el tiempo dilatando, por la razón de que es cumplidero a uno, dos o tres años y todas esas obligaciones dependen
pendientes dependen de un siniestro en este caso porque es un contrato aleatorio.
2.4. OBJETO DEL CONTARTO DE SEGURO (ART. 10 L.C.S.): El contrato de seguro puede cubrir toda clase riesgos si existe
interés asegurable; salvo prohibición expresa de la ley. Como ya habíamos mencionado anteriormente, SI NO HAY INTERES
ASEGURABLE NO HAY POSIBILIDAD DE QUE EXISTA UNA RELACION CONTRACTUAL Y POR ENDE NO HAY
CONTRATO DE SEGURO, de modo que no debemos confundir la CAUSA DEL CONTRATO con el OBJETO DEL CONTRATO
que son las personas , las cosas y el interés asegurable, es decir el que tienen las personas de proteger y a la vez cubrir por los riesgos
que pueden correr en atención a su naturaleza y a las condiciones a que quedan expuestas.
Actualmente se tomo con la Ley del Contrato de Seguro, como débil jurídico al asegurado, tomador o beneficiario, basándose en esto se
redacto el artículo 14 de la Ley del Contrato de Seguro que establece lo siguiente:
3.1. PERFECCIONAMIENTO: “El contrato de seguro y sus modificaciones se perfeccionan con el simple consentimiento de las
partes.
La empresa de seguros está obligada a entregar al tomador, en el momento de la celebración del contrato, la póliza, o al menos, el
documento de cobertura provisional, el cuadro recibo o recibo de prima. En las modalidades de seguro en que por disposiciones
especiales emitidas por la Superintendencia de Seguros no se exija la emisión de la póliza, la empresa de seguros estará obligada a
entregar el documento que en estas disposiciones se establezca.
La empresa de seguro debe suministrar la póliza al tomador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la entrega de la cobertura
provisional. La empresa de seguros debe entregar, asimismo, a solicitud y a costa del interesado, duplicados o copias de la póliza. La
empresa de seguros deberá dejar constancia de que ha cumplido con esta obligación.
3.2. PRUEBA: Será prueba del contrato de seguro a falta de entrega de la póliza por parte de la empresa de seguro el recibo de prima,
cuadro recibo o cuadro de póliza.
Los terceros interesados en demostrar la existencia de un contrato de seguro, pueden acudir a todos lo medio de prueba idóneos previsto
en la ley, de acuerdo con la naturaleza del contrato”.
Como podemos apreciar existe una marcada diferencia en cuanto a que de acuerdo a lo expresado en el Artículo 549 derogado del
Código de Comercio antes el perfeccionamiento del contrato de seguros se hacía con la póliza, en la actualidad se perfecciona con el
simple consentimiento de las partes y se prueba como lo vemos en el Artículo supra mencionado con la póliza por parte de la empresa
de seguro el recibo de prima, cuadro recibo o cuadro de póliza.
4.1. CONTENIDO DE LA PÓLIZA (ART. 16 L.C.S.): La póliza está sometida al cumplimiento de requisitos legales
CONCURRENTES, la falta de uno de estos requisitos vicia de nulidad el contrato, salvo excepciones de la ley; de acuerdo con el
artículo 16 de la L.C.S. Las pólizas de seguro deberán contener como mínimo:
1. Razón social, registro de información fiscal (RIF) dato de registro mercantil y dirección de la sede principal de la empresa de seguro,
identificación de la persona que actúa en su nombre, el carácter con el que actúa y los datos del documento donde consta su
representación.
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2. Identificación completa del tomador y el carácter en que contrata, los nombres del asegurado y del beneficiario o la forma de
identificarlo, si fueren distintos.
3. La vigencia del contrato, con indicación de la fecha en que se extienda, la hora y día de su iniciación y vencimiento, o el modo de
determinarlo.
4. La suma asegurada o el modo de precisarla, o el, alcance de la cobertura.
5. La prima o el modo de calcularla, la forma y lugar de su pago.
6. Señalamiento de los riesgos asumidos.
7. Nombre de los intermediarios de seguro en caso de que intervengan en el contrato.
8. Las condiciones generales y particulares que acuerden los contratantes.
9. Las firmas de la empresa de seguros y del tomador.
4.2. CESION Y TRANSMISION DE LA POLIZA (ART. 19 L.C.S.): ¿SE PUEDE CEDER LA POLIZA?, para poder ceder una
póliza se requiere de la autorización de la empresa aseguradora. De acuerdo con el artículo 19 de L.C.S. establece que; La póliza puede
ser NOMINATIVA (Cuando el Tomador-Beneficiario se identifica y determina que no pueda disponer de ella sino mediante el
contrato de cesión de derechos ejemplo; La póliza de Vida), A LA ORDEN (Cuando la póliza determina el nombre del Tomador-
Beneficiario con indicación de la clausula “a la orden” de manera que pueda transmitirla a un tercero) o AL PORTADOR (Cuando la
póliza no indica el nombre del Tomador-Beneficiario). La cesión de la póliza no produce efecto contra la empresa de seguros sin su
autorización. La cesión de la póliza a la orden puede hacerse por simple endoso.
La empresa de seguros podrá oponer al cesionario o endosatario las excepciones que tenga contra el tomador, el asegurado o el
beneficiario. Supongamos que el Sr X le cede una póliza al Sr. Y, pero la empresa cuando la demande el cesionario (Sr. X) la empresa
no le va oponer la excepción a quien se le cedió la póliza (Sr. Y) se la es a oponer al cesionario (Sr. X). Cabe destacar que cuando la
póliza es financiada no se puede ceder; primero se debe que cancelar la totalidad de la póliza para poderla ceder.
1. DEFINICIONES.
En términos sencillos, cabría definir el reaseguro como "el seguro del seguro". Se trata de un contrato que suscribe una compañía de
seguros con otra compañía (en este caso, sería la reaseguradora), para que cubra parte o la totalidad del costo del siniestro. Es la manera
que tienen las entidades aseguradores de asumir riesgos muy elevados. Esta es una manera de diluir los riesgos gracias a la existencia de
otros empresarios y que ese empresario no va tener a lo mejor nada que ver a menos que conste por escrito y lo acepten las partes con el
primigenio (Empresa de Seguro). Esta ley legisla sobre el contrato de seguro así como también legisla en materia de reaseguro. De
acuerdo con el artículo 124 L.C.S. establece;
Los contratos celebrados entre empresas de seguros y empresas de reaseguros se rigen por el derecho común y no están sometidos a las
disposiciones sobre el contrato de seguro.
El Sr. A tiene su cliente y le cobra por sostener el riesgo, el Sr. A dice “yo voy hasta el 80%” de ese 80% que soportaba va sobrar un
porcentaje de 20% este excedente de perdida A no lo quiere soportar y el Sr. B está de acuerdo en soportarla; cómo podemos apreciar
van naciendo relaciones, es decir se ponen de acuerdo tanto el empresario de arriba (Reaseguradora) como el de abajo (Aseguradora) o
simplemente rechazar la propuesta del asegurador o puede que la empresa que está abajo (aseguradora) desee que todo lo que a ella
llegue lo maneje la empresa que está arriba (Reaseguradora).
Cuando un empresario se sienta a negociar con otro empresario y hay un acto volitivo de lo que uno va negociar con el otro, entonces el
Reasegurador cedente evalúa que riesgo que le interese va ser cedido por el Cesionario Asegurador, y que Riesgo como reasegurador
voy a retroceder porque perfectamente puede existir un reaseguro de un reaseguro, es decir, cuando una empresa reaseguradora le
entrego a otra empresa reaseguradora el riesgo que me han cedido es lo que se denomina RECESION esta figura solo y exclusivamente
se podrá dar con empresarios reaseguradores, no hay retrocesión entre una aseguradora y una reaseguradora.
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4. REASEGURO AUTOMATICO.
El contrato automático de reaseguro relativo a una serie de cesiones de riesgos debe probarse por escrito. Las cesiones al contrato
automático y los reaseguros facultativos pueden probarse por cualquier medio de prueba admitido por la ley, es decir, Es aquel en que el
reasegurador asume la parte proporcional de una serie de riesgos por el mero hecho de que estos hayan sido aceptados originariamente
por la cedente, sin establecer exclusiones predeterminadas
5. CLASES DE REASEGURO.
5.1. REASEGURO FACULTATIVO (FACULTATIVE REINSURANCE): Es aquel en que la compañía cedente no se compromete
a ceder ni la compañía reaseguradora se compromete a aceptar determinada clase de riesgos, sino que estos han de ser comunicados
individualmente, estableciéndose para cada caso concreto las condiciones que han de regular la cesión y la aceptación. Este tipo de
reaseguro como se desprende de su denominación, las partes que intervienen tienen la facultad de ofrecer y a su vez rechazar los riegos
objetos del mismo. La prima a pagar por la cedente va en función directa de la proporción del riesgo que toma bajo su responsabilidad
el Reasegurador. Éste último concederá a la cedente un porcentaje sobre la prima recibida (comisión de reaseguro) para compensarla de
los gastos en que incurrió para hacerse del negocio en cuestión.
Desde el punto de vista de la cedente, esta forma de reaseguro es costosa (comisión de reaseguro baja), además de ocasionar un trabajo
de control administrativo bastante voluminoso.
En la actualidad esta modalidad de reaseguro es sólo utilizada para cubrir aquellas sumas aseguradas que excedan los límites de los
contratos obligatorios suscritos, o en aquellos negocios azarosos que puedan perjudicar los resultados de los contratos.
5.2. REASEGURO FACULTATIVO-OBLIGATORIO: Las aseguradoras pueden ceder con libertad los riesgos que deseen al
reaseguro y la reaseguradora se compromete a asumir ciertos riesgos. Esto permite lograr condiciones particulares, para determinados
riesgos que son más proclives a los siniestros.
5.3. REASEGURO OBLIGATORIO- FACULTATIVO: Es un reaseguro mixto, en el sentido de que la compañía cedente no se
compromete a ceder, pero el reasegurador sí se obliga a aceptar los riesgos que le sean cedidos por la cedente, siempre que se cumplan
determinados requisitos previamente establecidos al efecto en un documento, denominado carta de garantía o cover. Esta modalidad
está prácticamente en desuso.
5.4. REASEGURO PROPORCIONAL: El cedente y el reasegurador pactan un porcentaje de la prima y de los compromisos de
riesgos del contrato de la póliza, es decir: El capital asegurado: el % del riesgo que asume cada una de las partes. El porcentaje de la
prima, que paga el asegurado inicialmente y recibirá el reasegurador y al mismo tiempo esta cede a la aseguradora una comisión de
reaseguro. El coste de los siniestros: el porcentaje del coste de los siniestros, que le corresponde asumir al reasegurador si se produce el
accidente.
5.5. REASEGURO NO PROPORCIONAL: LA BASE NO ES EL RIESGO, SINO EL SINIESTRO. El reasegurador asume parte de los
costes de los siniestros que supere ciertos valores, es decir, lo que excede que se llama "prioridad". No se comparten los riesgos como
en el proporcional, sino que es una garantía de reaseguro en los siniestros, que superen cierta cantidad de dinero.
5.6. CONTRATO DE EXCESO DE PÉRDIDA POR RIESGO: Superada una cantidad estipulada, es decir el exceso, el
reasegurador asume un siniestro que le ocurra en un riesgo en especial. El límite es por riesgo.
5.7. CONTRATO DE EXCESO DE PÉRDIDA POR EVENTO: Por ejemplo, en un siniestro que establece un cúmulo de riesgos
individuales asegurados con la misma compañía. Es decir, los excesos pueden ser por: una catástrofe o un terremoto o una inundación,
etc.
5.8. CONTRATO DE EXCESO DE SINIESTRALIDAD (STOP LOSS): El reasegurador asume el siniestro, cuando la
siniestralidad acumulada del año de los aseguradores supere determinada cantidad o un % de las primas recaudadas.
6. EL COASEGURO.
Es un contrato de seguros suscrito de una parte por el asegurado y de otra parte, por varios aseguradores que asumen con entera
independencia, los unos de otros, la obligación de responder separadamente de la parte del riesgo que les corresponda. De acuerdo con
el Artículo 66 de L.C.S. Cuando el mismo seguro o el seguro del riesgo relativo a la misma cosa se hubiesen repartido entre varias
empresas de seguros en cuotas determinadas, cada empresa de seguros estará obligada a pagar la correspondiente indemnización,
solamente en proporción a su respectiva cuota, aun cuando se trate de un solo contrato, suscrito por todas las empresas de seguros.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, si en el pacto de coaseguro existe un mandato a favor de una o varias empresas de seguros
para suscribir los documentos contractuales o para pedir el cumplimiento del contrato o contratos al tomador o al asegurado en nombre
del resto de las empresas de seguros, se entenderá que durante toda la vigencia del coaseguro las empresas de seguros delegadas están
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legitimadas para ejercitar todos los derechos y para recibir cuantas declaraciones y reclamaciones correspondan al tomador, al
asegurado o al beneficiario.
7. LA RETROCESION.
Es un reaseguro que hace el reasegurador de una parte del riesgo que él previamente ha asumido. Supongamos por ej., que un
asegurador directo concierta una póliza con un capital asegurado de 20.000 Bs de los que retiene 2.000 Bs y cede los 18.000 restantes al
reasegurador A, quien, a su vez, retiene 8.000 Bs y cede al reasegurador B los otros 10.000 Bs. Esta segunda cesión del reasegurador A
al B recibe el nombre de retrocesión.
Entonces la retrocesión, es una cesión de los riesgos que se hace entre COMPAÑIAS REASEGURADORAS. Se denomina así porque
se ceden los riesgos que lleguen a la compañía, su finalidad es minimizar el riesgo. Es un contrato accesorio.
1. ACTIVIDAD ASEGURADORA.
La actividad aseguradora es toda relación u operación relativas al contrato de seguro y al de reaseguro, en los términos establecidos en
la ley especial que regula la materia. De igual manera, forman parte de la actividad aseguradora la intermediación, la inspección de
riesgos, el peritaje avaluador, el ajuste de pérdidas, los servicios de medicina Prepagada, las fianzas y el financiamiento de primas.
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3.2. SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SEGUROS Y SUS ATRIBUCIONES: , es un funcionario o funcionaria de libre
nombramiento y remoción, designado o designada por el Ministro o Ministra con competencia en materia de finanzas. Superintendente
de la Actividad Aseguradora debe ser venezolano o venezolana, mayor de treinta años, profesional universitario, de reconocida
competencia y condición moral, con experiencia no menor de cinco años en la actividad aseguradora y haber ejercido cargos
gerenciales o de responsabilidad en el sector público o privado relacionados con la mencionada actividad.
Lo relativo a las faltas temporales o absolutas, así como las prohibiciones para el ejercicio del cargo se establecerán en el Reglamento
de la presente Ley.
Son atribuciones del o la Superintendente de la Actividad Aseguradora:
1. Ejercer la dirección, actuar como máxima autoridad y ejecutar de manera directa las competencias atribuidas a la Superintendencia de
la Actividad Aseguradora o desarrollarlas por intermedio de los funcionarios o funcionarias o funcionarias del órgano regulador, en
virtud de las técnicas traslativas de competencia establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública.
2. Dictar los actos administrativos generales o particulares inherentes a las competencias atribuidas a la Superintendencia de la
Actividad Aseguradora en la presente Ley.
3. Dictar, a través de normas prudenciales, los lineamientos de gobierno corporativo de los sujetos regulados, evaluación y
administración de riesgos y de prevención de legitimación de capitales.
4. Ordenar a los sujetos regulados, la consignación en el lapso legal establecido y en el formato requerido, de los datos, documentos,
informes, libros, normas y cualquier información que considere conveniente, en los términos previstos en esta Ley, el Reglamento y las
normas prudenciales.
5. Autorizar previamente la adquisición o enajenación por cualquier título de las acciones de los sujetos regulados.
6. Revisar los archivos físicos, digitales, estadísticos y contables, expedientes, oficinas y sucursales de los sujetos regulados, incluyendo
sus sistemas de información, equipos de computación y cualquiera otras bases de datos, tanto en el sitio como a través de sistemas
remotos, pudiendo hacer uso de la fuerza pública, previa solicitud a los órganos competentes, cuando hubiere impedimento en el
ejercicio de esas atribuciones y ello fuere necesario para la materialización de las potestades regulatorias. Se garantiza el derecho a la
defensa, al debido procedimiento, a la privacidad y al secreto de la información. El o la Superintendente de la Actividad Aseguradora
delegará en los funcionarios o funcionarias correspondientes el ejercicio de esta potestad.
7. Supervisar el cumplimiento y desarrollo de las actividades permitidas a los sujetos regulados en los términos establecidos por la
presente Ley. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora podrá determinar la incompatibilidad de las actividades que desarrollen
los referidos sujetos con respecto a aquéllas para las cuales han sido autorizados.
8. Establecer mecanismos para garantizar el acceso y suscripción de seguros obligatorios y solidarios.
9. Autorizar previamente, suspender preventivamente, reconocer y declarar la nulidad absoluta o dejar sin efecto el acto administrativo
de autorización, para el uso de los modelos de pólizas, contratos, condiciones generales y particulares, cuadros póliza o cuadros recibo,
solicitudes, finiquitos o documentos de indemnización, notificaciones, publicidad, anexos y cualquier otro documento utilizado con
ocasión de la actividad aseguradora, y de las tarifas que utilicen los sujetos regulados, así como establecer mediante acto administrativo
general los modelos y tarifas que deben mantener carácter general y uniforme, cuando el interés general o el interés social así lo
requiera, dentro del marco del procedimiento administrativo correspondiente.
10. Determinar con sentido de inclusión, equidad y de justicia social, las tarifas y las condiciones generales y particulares de
contratación, mediante actos administrativos generales, para todo el mercado asegurador, que permitan el acceso a las pólizas de
seguros obligatorios y solidarios de inclusión, equidad y de justicia social.
11. Autorizar previamente las tarifas de prima, a los fines de determinar la suficiencia de las mismas, y en específico, en aquellos ramos
sujetos a tarifas controladas.
12. Autorizar previamente el monto de las cotizaciones que deben aportar los asociados o asociadas en las cooperativas que realicen
actividad aseguradora.
13. Otorgar, suspender preventivamente, reconocer y declarar la nulidad absoluta o dejar sin efecto el acto administrativo de
autorización concedida a los sujetos regulados, en los casos previstos en la ley y en el marco del procedimiento administrativo
correspondiente.
4. REQUISITOS PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y REASEGUROS.
4.1. EMPRESAS DE SEGUROS: Son requisitos indispensables para obtener y mantener la autorización para operar como empresa de
seguros, las siguientes:
1. Adoptar la forma de sociedad anónima.
2. Tener un capital suscrito y pagado mínimo de:
a. Noventa Mil Unidades Tributarias (90.000 U.T.) para las empresas que aspiren a operar en uno de los seguros de los ramos generales
o en dos seguros afines y vinculados de los ramos generales.
b. Ciento Veinte Mil Unidades Tributarias (120.000 U.T.) para las empresas que aspiren a operar en ramos generales o ramos de vida.
c. Doscientas Diez Mil Unidades Tributarias (210.000 U.T.) para las empresas que aspiren a operar en ramos generales y ramos de vida
simultáneamente.
El capital mínimo se ajustará cada dos años, antes del 31 de marzo del año que corresponda, con base al valor de la unidad tributaria
vigente al cierre del año inmediatamente anterior al ajuste.
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3. Tener como objeto único la realización de operaciones permitidas por esta Ley para empresas de seguros. A tales fines la
Superintendencia de la Actividad Aseguradora dictará las normas prudenciales para verificar y garantizar el cumplimiento de este
requisito.
4.2. EMPRESAS DE REASEGUROS: Son requisitos indispensables para obtener y mantener la autorización para operar como
empresa de reaseguros, las siguientes:
1. Adoptar la forma de sociedad anónima.
2. Tener un capital suscrito y pagado mínimo de Doscientas Noventa Mil Unidades Tributarias (290.000 U.T.).
El capital mínimo se ajustará cada dos años, antes del 31 de marzo del año que corresponda, con base al valor de la unidad tributaria
vigente al cierre del año inmediatamente anterior al ajuste.
3. Tener como objeto único la realización de las operaciones permitidas por esta Ley a las empresas de reaseguros. En ese sentido, la
Superintendencia de la Actividad Aseguradora dictará las normas prudenciales para verificar y garantizar el cumplimiento de este
requisito.
5. RESERVAS Y GARANTIAS.
5.1. GARANTIAS: Es una caución que debe constituir y mantener cualquier empresa en el ramo de seguro y reaseguro en el Banco
Central de Venezuela, cuyo monto va depender del tipo de empresa que se constituya y esta garantía será ajustada por el Ministro del
Poder Popular con competencia en la materia de finanzas, tomando en cuenta la opinión de la Superintendencia Nacional de Seguros.
5.2. RESERVAS: Se considera reserva técnica aquellas que deben constituir, representar y mantener las empresas de seguro y
reaseguro las cuales se forman a expensas de las primas que paga el asegurado y es la Superintendencia quien dicta las normas
prudenciales para la constitución de las diferentes reservas técnicas.
7. CESION DE CARTERAS.
La cesión de cartera es el contrato mediante el cual una empresa de seguros o de reaseguros, debidamente autorizada, cede a otra
empresa de seguros o reaseguros, el conjunto de los contratos de seguros que integren la totalidad de la cartera de uno o varios ramos de
seguros generales en los que operen o la cartera de seguro de vida.
Lo relativo a la forma y eficacia de la cesión, así como a la publicidad del documento que la contiene, será desarrollado en el
Reglamento.
8. FUSION Y ESCISION.
8.1. FUSION: Se entiende por fusión a los efectos de la presente Ley, la transmisión de la totalidad del patrimonio de una sociedad a
otra. La fusión de dos o más empresas podrá realizarse:
1. Por disolución sin liquidación de cada una de ellas para formar una nueva, a la que se transferirá el patrimonio de todas haciéndose
cargo de sus derechos y obligaciones; o
2. Por incorporación de una o más empresas a otra existente, a la que se transferirá la totalidad de los derechos y obligaciones de las
sociedades disueltas.
Si de la fusión resulta una nueva empresa, la solicitud de autorización de funcionamiento correspondiente debe estar acompañada de
todos los documentos que acrediten el cumplimiento de las exigencias previstas en esta Ley, relativas a la constitución de los sujetos
regulados. Aprobada la solicitud de fusión y verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la Superintendencia de la Actividad
Aseguradora, en la misma providencia, autorizará el funcionamiento de la nueva empresa.
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8.2. ESCISION: Se entiende por escisión la figura jurídica mediante la cual se divide el patrimonio de una empresa en dos o más
nuevas empresas, atribuyéndole a cada una de ellas personalidad jurídica y patrimonio propio.
El Procedimiento para la escisión se llevará a cabo conforme a lo que se establece en esta Ley y en su Reglamento, para la fusión de las
empresas de seguros, de reaseguros y sociedades de corretaje en lo que sea aplicable, y en las normas prudenciales que al respecto dicte
la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
9. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.
Los accionistas de las empresas de seguros y de reaseguros, las sociedades de corretaje de seguros y de reaseguros y las financiadoras
de primas, serán solidariamente responsables con su patrimonio por el total de las obligaciones de esas empresas, en proporción a su
participación en el capital accionario y en los términos establecidos en la presente Ley, en materia de responsabilidad de los accionistas
y directores o directoras.
Los integrantes de la junta directiva de estas empresas serán responsables cuando por dolo o culpa grave, transgredan disposiciones
legales ocasionando daños a terceros.
1. DEFINICIONES.
2.
El contrato de seguro puede cubrir toda clase riesgos si existe interés asegurable; salvo prohibición expresa de la ley (Art.10 L.C.S.)
El riesgo no puede depender de la voluntad del asegurado. El interés asegurable es primordial, el seguro; la incidencia de las
legislaciones que dan la pauta en materia aseguradora.
Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 L.C.S. Riesgo es el suceso futuro e incierto que no depende exclusivamente
de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya materialización da origen a la obligación de la empresa de
seguros. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgo y son inasegurables. Tampoco
constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto a determinado hecho que se haya cumplido o no.
El Riesgo es lo que le vamos a entregar a la aseguradora mediante nuestro interés asegurable, esto debido a que por lo general no se
tiene particularmente la capacidad económica para soportar el riesgo, entonces se acude al empresario que es quien cubre este servicio.
A su vez, se plantea la figura del contrato de reaseguro, existe entonces dentro del ramo asegurador, es que de alguna manera los
empresarios en la actividad aseguradora tienen que disminuir el riesgo tan pesado que toman, entonces estos empresarios de seguros,
bien mantienen la totalidad del riesgo porque tienen la capacidad o lo diluyen o disminuyen dándoselos a una reaseguradora. Por
ejemplo no se puede llevar al empresario asegurador un incendio que en donde ya este la mitad calcinada y la otra mitad ocurriendo ó
un carro que le fue robado y usted entonces es que va a la aseguradora para que se lo paguen.
1.2. DIFERENCIAS ENTRE RIESGO Y SINIESTRO: LA DIFERENCIA ENTRE RIESGO Y SINIESTRO, ES QUE EL RIESGO
NO SE HA MATERIALIZADO Y POR SUPUESTO EL SINIESTRO ES CUANDO YA SE HA MATERIALIZADO.
La diferencia básica entre riesgo y siniestro, es que se materialice o que ocurra este hecho inesperado, que DEBE SER CASUAL Y NO
CAUSAL, NO debe ser provocado por un acto volitivo por parte del asegurado, tomador o beneficiario, NO DEBE TENER
ABSOLUTAMENTE NINGÚN VINCULO, porque si no nacen excepciones para el empresario asegurador en lo que se refiere a su
obligación de indemnizar.
2.1.1. MORAL PASIVO: cuando sucede un acto negligente por parte del asegurado que ocasiona un siniestro, Ej. usted tiene 40, que
usted es un ciudadano común, pero salió y se tomó unos tragos y al conducir chocó contra un poste, aquí hay dos detalles, si en el
contrato dice que si usted conduce a alta velocidad, si usted conduce en estado de ebriedad, la empresa no le va a indemnizar, la
empresa se está cubriendo en un posible Riesgo Moral Pasivo, porque fue un acto negligente, pero si la riesgo no dice esto en el
contrato y se está asegurando a todo riesgo, el empresario asume todo el riesgo, allí hay una línea muy fina para decir si se cometió un
negligencia o no
2.1.2. MORAL ACTIVO: cuando hay un acto o un hecho distinto a esto, que en vez de ser negligente, hubo un acto volitivo por parte
del el asegurado, tomador o beneficiario, incidiendo en la ocurrencia del siniestro, esto es lo que se conocerá como riesgo moral
activo.
2.2. EL RIESGO OBJETIVO: simplemente puede ser que ese empresario por el uso que le vaya a dar a lo que está asegurado, en ese
uso incide los factores externos, esto quiere decir que no está en sus manos el resguardo del bien, el deber de un asegurado es cuidar el
bien como un buen padre de familia. Quiere decir que este riesgo recae sobre los objetos que son parte importante en el contrato de
seguro y los factores externo que inciden sobre ellos y que no se pueden controlar.
2.3. RIESGO PROHIBIDO: Es cuando expresamente la ley así lo tiene establecido. Ej. En una relación delicada como la que tenemos
con Guyana, hiciésemos un negocio de piratería, lo que agarrásemos por esa piratería no lo podemos asegurar. Otro ej. Personas que
montan los seriales de los vehículos, convierten dos vehículos en morochos (idénticos), uno se vende en el concesionario, el original, y
el otro que es el clon, cuando se descubre, el que monto el riesgo, que ha asegurado, la aseguradora recibe el riesgo, pero a la hora de
indemnizar si hay un siniestro, le descubren el fraude no lo indemnizaran. Esto traduce que en principio se presume la buena fe y se
toma el riesgo del interés asegurable, sin cuestionar. Esto es el riesgo prohibido. La ley obviamente prohíbe los delitos y no se puede
asegurar nada que provenga de hechos delictuales:
2.4. RIESGOS PUROS: Son aquellos que se caracterizan cuando se visualiza lo que realmente se esta asegurando, en los documentos
de condiciones particulares, se describe en detalle el interés asegurable, este riesgo puro se maneja de la siguiente manera, la
aseguradora lo toma y como empresa como lo va a canalizar.
2.5. RIESGOS NORMALES: Cuando una persona tiene condiciones de edad, salud, etc., para ser un buen prospecto para la empresa
aseguradora
2.6. RIESGOS SUBNORMALES: Cuando una persona NO tiene condiciones de edad, salud, etc., para ser un buen prospecto para la
empresa aseguradora
2.7. RIESGOS PREFERENTES: es un riesgo casi perfecto, una persona de 22 años, vegetariana, deportista, en perfectas condiciones.
2.8. RIESGOS TARADOS: Se basa en riesgo de vida, ejemplo hay muchas empresas aseguradoras que no aseguran a una persona de
102 años.
2.9. RIESGOS LOCATIVOS: Montos menores que van a soportar tanto al arrendatario o al arrendador en virtud de reparaciones
menores del inmueble. Estas reparaciones menores se pueden asegurar.
2.10. RIESGOS DE MAR: Con este viene acompañado de la materia Ley de Mar, todo lo que es mar abierto, rotura, encalladura,
daños en puerto cuando se llega. En el mar todo puede pasar, mal tiempo, se detuvo un motor, desvío de rumbo, perdida de la
mercancía, esto son los riesgos de mar.
El empresario paga servicios públicos, local, empleados, impuestos nacionales y municipales y tiene que administrar su propio servicio
del negocio que maneja. El legislador en el artículo nos está diciendo que esa prima que se paga ya tiene todos esos recargos, esta
prima se puede denominar PRIMA BRUTA, CARGADA, COMERCIAL O DE TARIFA, ella tiene estos cuatro nombres por igual,
esta prima tiene toda la actividad comercial descargada.
4.1. OPORTUNIDAD PARA EL PAGO DE LA PRIMA: La prima es debida desde la celebración del contrato, pero es exigible
contra entrega de la póliza, del cuadro de recibo o recibo de prima o de la nota de cobertura provisional. Tales instrumentos,
debidamente firmados por la empresa de seguros, hacen presumir el pago de la prima, con excepción de los contratos celebrados por
ente públicos (Art.25 L.C.D.S.).
El monto de la prima se fija tomando en consideración la estimación de los riesgos a que están expuestas las cosas y las personas así
como la naturaleza y condiciones de las mismas. Por estas razones las pólizas de seguros contienen según los riesgos que cubren,
requisitos especiales que llevan al asegurador a fijar el monto de la prima.
1. DEFINICION.
El siniestro es el acontecimiento futuro e incierto del cual depende la obligación de indemnizar por parte de la empresa de seguros. Si el
siniestro ha continuado después de vencido el contrato, la empresa de seguros responde del valor de la indemnización en los términos
del contrato. Pero si se inicia antes de la vigencia del contrato, y continúa después de que los riesgos hayan principiado a correr por
cuenta de la empresa de seguros, ésta queda relevada de su obligación de indemnizar.
El tomador, el asegurado o el beneficiario debe probar la ocurrencia del siniestro, el cual se presume cubierto por la póliza, pero la
empresa de seguros puede probar que existen circunstancias que según el contrato de seguro o la ley la exoneran de responsabilidad.
El Siniestro lo podemos definir como la manifestación del riesgo asegurado; es un acontecimiento que origina daños concretos que se
encuentran garantizados en la póliza hasta determinada cuantía, obligando a la Aseguradora a restituir, total o parcialmente, al
Asegurado o a sus beneficiarios, el capital garantizado en el contrato del seguro.
1.1. CARACTERÍSTICAS DEL SINIESTRO: Depende del bien asegurado; El tomador, el asegurado o el beneficiario debe probar la
ocurrencia del siniestro, el cual se presume cubierto por la póliza, pero la empresa de seguros puede probar que existen circunstancias
que según el contrato de seguro o la ley la exoneran de responsabilidad.
1.2.AVISO Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN (ART. 39 L.C.S.): El tomador, el asegurado o el beneficiario debe notificar a la
empresa de seguros la ocurrencia del siniestro dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles de haberlo conocido, salvo que se haya
fijado en la póliza un plazo mayor.
El tomador, el asegurado o el beneficiario deben, además, dar a la empresa de seguros toda clase de informaciones sobre las
circunstancias y consecuencias del siniestro.
La empresa de seguros quedará exonerada de toda responsabilidad si el obligado hubiese dejado de hacer la declaración del siniestro en
el plazo fijado, a menos que compruebe que la misma dejó de realizarse por un hecho ajeno a su voluntad.
2. INDEMNIZACION.
Es la suma que debe pagar la empresa de seguros en caso de que ocurra el siniestro y la prestación a la que está obligada en los casos de
seguros de vida.
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2.1. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN (ART 41 L.C.S): Terminadas las investigaciones y peritajes para establecer la existencia del
siniestro, la empresa de seguros está obligada a satisfacer la indemnización de ser el caso, dentro del plazo establecido en la ley, según
las circunstancias por ella conocidas.
2.2. SUSTITUCIÓN DE INDEMNIZACIÓN (ART. 42 L.C.S.): Cuando así esté establecido en el contrato de seguros y la naturaleza
del seguro lo permita y siempre que el asegurado o el beneficiario lo consienta al momento de pagar la indemnización, la empresa de
seguros podrá cumplir su obligación reparando o entregando un bien similar al siniestrado.
2.3. VALOR DE REPOSICIÓN A NUEVO (ART. 43 L.C.S.): En los casos en los que la empresa de seguros se obligue a indemnizar
el valor de reposición a nuevo, el beneficiario estará obligado con el monto de la indemnización a reponer el bien, salvo pacto expreso
en contrario.
2.4. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD (ART. 44 L.C.S.): La empresa de seguros no estará obligada al pago de la
indemnización por los siniestros ocasionados por culpa grave, salvo pacto en contrario, o dolo del tomador, del asegurado o del
beneficiario, pero sí de los ocasionados en cumplimiento de deberes legales de socorro o en tutela de intereses comunes con la empresa
de seguros en lo que respecta a la póliza de seguro.
2.5. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DOLO O CULPA GRAVE (ART. 45 L.C.S.): La empresa de seguros deberá pagar la
indemnización cuando los siniestros hayan sido ocasionados por dolo o culpa grave de las personas de cuyos hechos debe responder el
tomador, el asegurado o el beneficiario, de conformidad con lo previsto en la póliza.
5. ABANDONO.
En materia civil y mercantil con efectos liberatorio, surge del derecho mercantil con la figura del armador cuando está totalmente
obligado bajo una presión de una aventura marítima que tal vez fracasó, para libertarse de cualquier obligación. Dice lo siguiente: Me
abandono a todos los que están involucrados como acreedores de las obligaciones que tenga la embarcación a favor de ustedes la
embarcación, se entrega la embarcación. ¿Qué figura se estila cuando se hace un abandono? Hay diferentes tipos de abandono, el que
conocemos en civil que es el abandono contractual matrimonial, en donde se puede estar con la persona dentro de la casa con la persona
y ya existe la figura del abandono, en el derecho mercantil no, es distinto, la declaración es expresa mediante documento que hace que
el propietario a favor y con efectos liberatorios, quiere decir que con esta me liberto de la obligación y lo que queda si es que queda lo
devuelven al propietario.
También puede ser un abandono con efecto liberatorio sin esa clausula expresa.
En el caso de los vehículos, cuando se indemniza un vehículo en totalidad, el seguro pide que se transfiera la propiedad, ya que te
coloca en el mismo lugar en que estaba antes de la pérdida del vehículo y no puede repetir el pago.
1. CONCEPTO.
La jurisdicción comercial es plena en los asuntos que la Ley somete a su competencia. Conocer de todas las incidencias que pueden
ocurrir en el curso de una causa. Ejecuta o hace ejecutar sus determinaciones.
La jurisdicción comercial o mercantil es la potestad de conocer en los negocios judiciales, contenciosos o voluntarios derivados de actos
y contratos mercantiles. Aquí vemos que la jurisdicción comercial cada día vamos a notar que va a conocer menos, si nos remontamos
cuarenta años atrás no había tribunales bancarios, se creó la jurisdicción para los tribunales bancarios, entonces la materia bancaria va
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aparte y se está tratando que los tribunales mercantiles la conozcan, pero realmente esta específica en materia. ¿OTRA COSA QUE
PASÓ? Se creó la jurisdicción marítima y esta ya no tiene que ver con el código de comercio.
1.1. CARACTERISTICAS:
1. La jurisdicción comercial es plena en los asuntos que la ley somete a su competencia.
2. Conoce de las incidencias que pueden ocurrir en el curso de una causa.
3. Ejecuta o hace ejecutar sus determinaciones.
2. REQUISITOS PARA SER JUEZ ASOCIADO
Para que un comerciante pueda ser asociado en los Tribunales de Comercio todos los grados, se requiere:
Ser o haber sido comerciante por mayor, con tres años de ejercicio. Tener veinticinco años de edad. Ser vecino del lugar en que reside el
Tribunal.
Aquí surge una pregunta ¿CÓMO ES QUE VA A SER QUE HAY PERSONAS DISTINTAS A ABOGADOS QUE VAN A
EJERCER CARGOS DE JUECES ASOCIADOS PARA DICTAR UNA SENTENCIA Y NO ESTUDIARON EN UNA
ESCUELA DE DERECHO? No es así porque en el año 19 cuando se redacto el código no estaban las escuelas de derecho creadas y
no llegaba la educación, entonces se tomaba el recurso del comerciante.
Actualmente aunque no hay una resolución que diga no pueden ser juez lo asociados, todos los que participan en este negocio son
abogados.
2.1. QUIENES NO PUEDEN SER JUECES NI ASOCIADOS (ART. 1.084 COD. COMER.) No pueden ser jueces ni asociados:
Los comerciantes que hayan hecho quiebra y no hayan obtenido su rehabilitación.
Los que no sepan leer ni escribir.
Los que hayan sido condenados por infracción de los artículos 920 y 1.028 de este Código.
EXCEPCIÓN: Los que según las leyes vigentes no pueden ser jueces en general, exceptuándose respecto de los asociados la
incapacidad proveniente de la falta de ciudadanía.
Ahora bien, según el art.1085 del Código de Comercio, No podrán ser simultáneamente miembros de un mismo Tribunal los consocios
de comercio, ni los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ambos inclusive. Si la afinidad
sobreviniera a la elección, será sustituido el que la originare.
Los Secretarios de los Tribunales de Comercio tendrán por separado del archivo del Tribunal Civil ordinario el que corresponda al
Tribunal en su carácter mercantil. Llevarán un libro copiador de sentencias, en que se asentarán las definitivas y las que tengan fuerza
de tal en primera, segunda y tercera instancias que decidan los asuntos en que fallare el
Tribunal.
Cuando tenemos un tribunal multicompetente, que es el caso que plantea el artículo 1.087, éste le está diciendo al secretario, al que
trabaja en archivo, a todo el que trabaja allí que deben tener un archivo separado de las causas, puesto que son tribunales
multicompetentes, cuando se inicia un procedimiento en la unidad receptora de documentos, se va a diferenciar mediante nomenclatura
sobre el asunto.
6. RÉGIMEN DE LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL APLICACIÓN SUPLETORIA (ART.1089 CÓD. COMER.).
En lo que no estuviere especialmente determinado en este Título, regirán las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Este artículo varía porque ya no se aplican los numerales 3, 4, 5, 6, derogadas por ley de comercio marítima del 9 Nov. 2001.
8. ACCIONES NO MERCANTILES EXCLUIDAS DE LA JURISDICCIÓN(ART.1091 COD.COMER.).
No pertenecen a la jurisdicción comercial las acciones contra los agricultores y criadores por la venta de los frutos de sus cosechas y
ganados, ni las intentadas contra los comerciantes para el pago de lo que hubieran comprado para su uso o consumo particular o para el
de sus familias.
IMPORTANTE: Abordaje en Derecho Marítimo significa choque entre naves, colisión es cuando choca contra un objeto fijo, por
ejemplo una baliza llegando a un puerto o con un objeto pequeño como embarcación cuando se está realizando maniobras de atraque o
desatraque.
13. COMPETENCIA POR CONTROVERSIA EN FERIA O MERCADO (ART. 1096 COD. COMER.).
Si se trata dé controversias ocurridas en tiempos de ferias o mercados el que sea necesario proceder sin dilación, la autoridad más
inmediata, aunque no sea competente, dictará las providencias provisionales que creyere oportunas, y remitirá inmediatamente lo
actuado al Tribunal competente.
DERECHO MERCANTIL II /TEMA 8 EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL.
1. DEFINICION.
El Procedimiento Mercantil esta referido a los juicios especiales regulados por el Código de Comercio, como el juicio de atraso y
quiebra, el juicio breve, y el juicio ordinario, cuyos procedimientos están establecidos en el C.P.C. y sus normas se aplican en lo que no
hubiere disposición especial en el Código de Comercio.
El procedimiento Mercantil es una o son excepciones a la realización de los actos procesales que se verifican en las distintas fases de los
Procedimientos establecidos en el C.P.C. y que obviamente sus disposiciones son aplicables con carácter preferente.
1.1. CARACTERISTICAS DE LOS JUICIOS MERCANTILES.
a. Tienen su regulación jurídica en la Legislación Mercantil.
b. Por defecto en el código de Comercio, cabe la aplicación supletoria de las disposiciones contenidas en los Códigos de
Procedimientos Civiles locales.
c. No se aplicara la Supletoriedad en los casos en que la institución relativa no exista en la legislación mercantil.
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d. La legislación Mercantil es Federal.
1.2. DIFERENCIAS ENTRE PROCEDIMIENTOS MERCANTIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL ORDINARIO.
1. Lapsos para apelar las sentencias interlocutorias.
2. Procedimiento en materia mercantil usa el Procedimiento de Intimación? Como en el civil donde usan tanto el de
intimación como el procedimiento del Cobro de Bolívares.
3. En materia de expertos en el campo mercantil se utiliza lo dispuesto en el CPC.
3.1. CELERIDAD PROCESAL (Art. 1.099 Encabez. Cód. Comer.): En los casos que requieren celeridad, el juez podrá acordar la
citación del demandado de un día para otro y aun de una hora para otra; pero si estuviese fuera del lugar del juicio, no podrá suprimir el
término de distancia.
4. MEDIDAS PREVENTIVAS (ART. 1.099 ULT. PARRAF CÓD. COMER. CONCATENAR CON ARTS 585 AL 588 C.P.C.).
Puede también acordar embargos provisionales de bienes muebles por valor determinado y prohibición de enajenar y gravar inmuebles
especiales; y según él caso, exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas del
embargo.
Estas providencias se ejecutarán no obstante apelación.
6. CONTESTACION DE LA DEMANDA.
Después de la citación del demandado para la contestación de la demanda, ninguna otra notificación especial será necesaria para la
continuación del juicio, que seguirá por todos sus trámites hasta su terminación. Las partes deben estar presentes en él, por sí o por
apoderado constituido.
Si se acordare alguna citación o instrucción, ésta no interrumpirá el curso de la causa, salvo el caso de disposición especial de la ley.
7. EXENCION DE LA FIANZA.
En materia comercial NO ESTÁ OBLIGADO el demandante no DOMICILIADO EN VENEZUELA a afianzar el pago de lo que fuere
juzgado y sentenciado.
8. PROPOSICION DE LA DEMANDA ANTE LA AUTORIDAD QUE EJERZA LAS DOS JURISDICCIONES MERCANTIL
Y CIVIL (ART. 1103 CÓD. COMER.)
Cuando la autoridad judicial ante quien se haya propuesto una demanda ejerza las dos jurisdicciones, civil y mercantil, no habrá lugar a
excepción dilatoria de incompetencia alegándose corresponder a una y no a otra jurisdicción. A solicitud de parte o de oficio, el juez
dispondrá lo conveniente para que se siga en el caso el procedimiento que corresponda.
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DERECHO MERCANTIL II / TEMA 9 EL ESTADO DE ATRASO
1. NOCIONES GENERALES
1.1. DERECHO CONCURSAL VENEZOLANO: Es el conjunto de nuestras normas legales que establecen y regulan la
conservación o la ejecución colectiva del patrimonio del comerciante (empresa). Las normas de derecho concursal son de orden
público.
1.2. CESACIÓN DE PAGOS: es el estado objetivo y subjetivo del comerciante manifiesto y duradero, temporal ó definitivo,
superable ó no, relativo ó absoluto, en la imposibilidad de cumplir dentro de su actividad mercantil normal con sus obligaciones
líquidas ó no pero exigibles, y revelado por sentencia.
La palabra cesación reviste una crisis. Cuando la cesación de pago se solícita por atraso, será temporal y puede ser superada. Ahora
bien, cuando se solicita por quiebra, la cesación es absoluta, definitiva y no superable.
IMPORTANTE: la cesación de pagos debe indicarse, establecerse cuando comenzó.
4.1. ALCANCE DE LA DECLARATORIA DE LIQUIDACIÓN AMIGABLE (905): Durante el tiempo fijado para la liquidación
amigable ocurrirán dos efectos importantes:
Se suspenderá toda ejecución contra el deudor
No podrá intentarse ni continuarse ninguna acción de cobro, a menos que ella provenga de hechos posteriores a la concesión de
la liquidación amigable.
Nota: la declaratoria de liquidación amigable no producirá efectos respecto a las acreencias fiscales o municipales por causa de
contribuciones, ni con relación a los derechos de los acreedores prendarios, hipotecarios o de otra manera privilegiados.
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DERECHO MERCANTIL II / TEMA 10 EL ESTADO DE QUIEBRA
1. LA QUIEBRA. DEFINICIÓN
Es el estatus jurídico, personal y patrimonial del comerciante declarado judicialmente en cesación de pago absoluta, voluntaria ó
necesaria, y conformadas por las normas procesales de Ley.
El Artículo 914 establece: “El comerciante que no estando en estado de atraso… cese en el pago de sus obligaciones mercantiles, se
halla en estado de quiebra. El comerciante no puede intentar el beneficio de la cesión de bienes (no puede sacar bienes de la empresa
1934 C. Civil).”
1.1. CARACTERISTICAS DEL ESTADO DE QUIEBRA:
Se debe tratar de un comerciante que no está solvente, que tenga más pasivos que activos, lo cual se refleja en los Balances y
Estado de Ganancias y Pérdidas.
La cesación de pago es definitiva, no superable y absoluta
El procedimiento judicial de quiebra puede ser producto de:
a) Solicitud voluntaria del comerciante al tribunal para que la declare.
b) El comerciante solicita al tribunal el beneficio de atraso y el tribunal determina que lo correspondiente es el procedimiento de quiebra.
c) Un tercero (por lo general acreedor), demanda al comerciante por quiebra.
NOTA: No hay quiebra si no hay declaratoria judicial.
El Artículo 917 del C. Comercio le otorga una facultad discrecional al Juez, donde éste podrá declarar culpable la quiebra en los
siguientes casos:
Si el fallido hubiere prestado fianzas, o contraído por cuenta ajenas obligaciones excesivas, atendida su situación, sin tomar
valores equivalentes en garantía de su responsabilidad.
Si hubiere incurrido en nueva quiebra sin haber cumplido el convenio de la anterior.
Si no hubiere hecho asentar en el Registro de Comercio los documentos de que trata el artículo 19.
Si no hiciere al Tribunal de Comercio la declaración de su quiebra, según lo prescrito en el artículo 925.
Si no se presentare al síndico o al Juez, en los casos en que la ley lo dispone.
21
Si no hubiere llevado libros de contabilidad o de correspondencia, o no conservare la correspondencia que se le hubiere
dirigido, o no hubiere hecho inventario, o si sus libros y correspondencia estuvieren incompletos o defectuosos, o no apareciere de ellos
el verdadero estado de sus negocios, sin que haya fraude.
4.2. OTROS SUJETOS SANCIONADOS CON QUIEBRA FRAUDULENTA (ART. 921): Serán castigados con las penas de los
quebrados fraudulentos:
Los individuos que, a sabiendas, y en interés del fallido, hayan sustraído el todo o parte de los bienes de éste, muebles o
inmuebles, sin perjuicio de otras disposiciones del Código, Penal sobre los que como agentes principales hayan participado en el hecho.
Los convencidos de haber presentado fraudulentamente en la quiebra, créditos supuestos en su nombre o por medio de otro; o
de haber alterado la naturaleza o fecha del crédito, para anteponerse en la graduación, con perjuicio de otros acreedores, aun cuando
esto se verifique antes de la declaración de la quiebra.
Los que comerciando bajo el nombre de otro o con un nombre supuesto, aparezcan culpables de los hechos expresados en el
artículo 918.
También será castigado con arreglo al Código Penal y multa…, el comerciante que hubiere estipulado con el fallido u otra
persona ventajas particulares por razón de su voto en las deliberaciones de la quiebra o particiones de liquidación amigable, o que de
cualquier otro modo se hubiere procurado ventajas a cargo del activo de la quiebra.
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6. ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL (Art. 923 C. Comercio)
Corresponde al Tribunal que conociere de los hechos expresados en los artículos anteriores, aun en el caso de absolución:
Decretar de oficio, si ha lugar, el reintegro a la masa de todos los bienes, acciones y derechos que se hubiere intentado sustraer.
Resolver las demandas sobre indemnizaciones de daños y perjuicios.
8. LA DECLARATORIA DE QUIEBRA (Cuando es solicitada voluntariamente por el comerciante) (Art 925 - 927)
Todo comerciante en cesación de pagos ABSOLUTA se halla en estado de quiebra, por lo tanto dentro de los tres días siguientes, debe
hacer por escrito la manifestación de ella ante el Juez de Comercio de su domicilio mercantil (donde esté el domicilio principal de la
empresa). Si no lo hace corre el riesgo de que la quiebra no sea declarada fortuita, sino culposa o hasta fraudulenta, con los graves
efectos que éstas conllevan.
En caso de quiebra de una sociedad en nombre colectivo, o en comandita, la manifestación contendrá el nombre y domicilio de
cada uno de los socios solidarios y los de los comanditarios que no hayan entregado todo su capital.
En caso de quiebra de una sociedad anónima o de una sociedad de responsabilidad limitada, la solicitarán sus administradores,
los cuales estarán obligados a comparecer ante el Tribunal y ante el síndico, siempre que sean requeridos.
El Secretario del tribunal anotará en el escrito la fecha de su presentación.
8.1. RECAUDOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE QUIEBRA DEL COMERCIANTE (Art. 926 y 927): Al
hacerse la manifestación de quiebra se deberá acompañar con:
Una memoria razonada de las causas de la quiebra.
El balance general o una exposición de las causas que impiden al fallido presentarlo. El balance debe contener:
a) La relación de sus bienes, muebles e inmuebles con sus respectivos valores
b) El Estado demostrativo de todos los débitos y créditos (con su debida separación)
c) El Estado de los gastos, que debe hacerse hasta los 10 años anteriores a la quiebra
d) El Estado de las ganancias y pérdidas, igualmente retrotraído hasta los 10 años anteriores a la quiebra
Tanto el escrito de solicitud, como el balance y la memoria deberán estar fechados y firmados por el fallido bajo juramento de ser
verdaderos. (Si la quiebra fuere de una sociedad en nombre colectivo o en comandita, deberán firmar todos los socios solidarios
presentes en el lugar; y si fuere de una sociedad anónima, los administradores presentes)
9.1. Puede declararse LA QUIEBRA DE UN COMERCIANTE QUE HUBIERE FALLECIDO en estado de cesación de sus pagos;
pero no puede ser pedida ni pronunciada de oficio sino dentro de los tres meses siguientes a su muerte. Solicitada dentro de este tiempo,
puede ser declarada aun después de él. Por la declaración de quiebra, los bienes del difunto quedan separados de los de sus herederos.
(Artículo 929)
9.2. LA QUIEBRA DE UN COMERCIANTE RETIRADO DEL COMERCIO puede ser declarada; pero sólo dentro de los cinco
años posteriores al retiro, con tal que la cesación de pagos haya tenido lugar durante el tiempo en que ejerció el Comercio, o bien
durante el año siguiente, a causa de deudas relativas al mismo ejercicio. Puede también ser declarada después de la muerte del
comerciante retirado; pero sólo dentro del año siguiente a la muerte. (Artículo 930)
DERECHO MERCANTIL II / TEMA 11 DEMANDA Y SENTENCIA DECLARATORIA DE QUIEBRA
1. LA DECLARATORIA DE QUIEBRA (Cuando es demandada por los acreedores) (Art. 931y 932)
Los acreedores pueden provocar la declaración de quiebra aun cuando sus créditos no sean exigibles. (Art. 931)
1.1. AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE: El Artículo 932 establece que los acreedores que pidan la declaratoria de quiebra lo
harán por escrito mediante demanda, por analogía del artículo 925, ésta debe interponerse ante el Juez de Comercio del domicilio
mercantil de la empresa demandada.
1.2. CONTENIDO DE LA DEMANDA: El Artículo 932 señala que en la demanda se deben explicar todos los hechos y
circunstancias constitutivas de la cesación de los pagos, para esto es recomendable indicar la fecha desde que empezó la cesación de
pago con el demandante, además señalar que hay diversas demandas en la Jurisdicción que se hallan pendientes contra el fallido y
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pueden afectar sus bienes, sean ordinarias o ejecutivas, civiles o comerciales, con el fin que las mismas sean acumuladas al juicio
universal de quiebra (Ver Art. 942).
4.1. APERTURA DE ARTICULACIÓN PROBATORIA (ART. 934): cuando el demandado alegue una o varias de las excepciones
o defensas indicadas, el Juez abrirá una articulación por 8 días, sin término de distancia, dentro de la cual las partes promoverán y
evacuarán las pruebas que tengan, en el mismo término sin prorrogarlo, aunque no hubiere tiempo para despacharlas todas.
En el último día de la articulación, puede cualquiera de las partes pedir que el asunto se decida con asociados, y el Tribunal fijará una
hora de la segunda audiencia para proceder a su elección, absteniéndose mientras tanto de comenzar la relación de la articulación. A la
hora fijada concurrirán las partes siguiéndose en lo demás las reglas del Código de Procedimiento Civil sobre nombramiento de
asociados, con la diferencia de que los candidatos para asociados pueden ser comerciantes que reúnan las condiciones que pauta el
artículo 1.083 del presente Código.
4.2. DECLINATORIA DE COMPETENCIA: En la sentencia que se dicte, se examinarán sucesivamente las diversas excepciones o
defensas del demandado, pero si una de ellas fuese la declinatoria de la competencia del Tribunal, conforme al número 1º del artículo
933, al ser declarada con lugar, se dejarán sin decidir las demás para que las resuelva el Juez competente. (Artículo 935)
5. EL BENEFICIO DE ATRASO (Art. 933, 934)
El artículo 933 establece que en esta misma oportunidad procesal, el demandado puede también acogerse al beneficio de atraso, si
sostuviere que debe acordársele.
Al respecto, el Artículo 934 tiene una norma de remisión interna, señalando que si el demandase se acogiere al beneficio de atraso, se
seguirá el procedimiento indicado en los artículos 898 y siguientes del Título anterior. Esto quiere decir que si el comerciante se
considera solvente, ya que tiene más activos que pasivos, lo cual se refleja en los Balances y Estado de Ganancias y Pérdidas, y su
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cesación de pago relativa proviene de causas imprevistas ó excusables, puede acogerse al derecho de plazo que concede el tribunal
competente dentro de un procedimiento concursal con el fin de suspender el pago de sus obligaciones, para que conservando su
disposición patrimonial, cumpla con la integridad de ellas sin apremio.
El demandado al solicitar el beneficio de atraso debe redactarla muy bien, y blindarla presentando los requisitos mencionados en el
artículo 898, estos son:
Sus libros de comercio regularmente llevados
Su balance comercial
Su inventario, practicado a lo más 30 días antes, con las estimaciones prudenciales de su lista de deudores.
Un estado nominativo de sus acreedores, con indicación de su domicilio y residencia, y del monto y calidad de cada acreencia.
Su patente de industria, si la hubiere.
La opinión favorable a su solicitud de tres, a lo menos, de sus acreedores.
6. DECISION DE LA DECLARATORIA DE QUIEBRA (Art. 936)
6.1. SIN LUGAR: Si se decidiese que no hay lugar a la declaratoria de quiebra, se oirá apelación en ambos efectos al acreedor
demandante (devolutivo y suspensivo).
6.2. CON LUGAR: Si se declara la quiebra, sólo se oirá apelación en un solo efecto al fallido (devolutivo). En este caso, la sentencia
fijará la época en que principió la cesación de los pagos, o se reservará fijarla por auto separado; pero en ningún caso podrá retrotraerla
por más de dos años. A falta de fijación especial se entenderá que la cesación de los pagos principió en la misma fecha de la declaración
de quiebra, o en el día de la muerte del deudor en el caso del artículo 929.
6.2.1. ¿PARA QUE SIRVE LA FIJACIÓN DE LA FECHA EN QUE INICIÓ LA CESACIÓN DE PAGOS EN LA
DEMANDA? El artículo 936 establece claramente que si el demandante indica en su libelo la fecha en que inició la cesación de pago
para con él, al momento de declararse la quiebra el Juez debe fijar en la Sentencia (ó por auto separado) la época en que principió la
cesación de los pagos, en base a lo señalado por el demandante, inclusive podrá retrotraerla hasta por dos años; ahora bien, de no
indicarse dicha fecha en la demanda, se entenderá que la cesación de los pagos principió en la misma fecha de la declaración de quiebra,
lo cual puede afectar al demandante al momento de la Reivindicación de documentos y mercancías del fallido en fechas anteriores a la
declaratoria, además la influirá en el efecto señalado en el articulo 945 en relación a la nulidad de los actos realizados por el deudor
después de la época de la cesación de los pagos, o en los diez días que preceden a dicha época.
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8.1. INHABILITACIÓN DEL FALLIDO PARA ADMINISTRAR SUS BIENES (Artículo 939): Por el hecho de ser declarado un
comerciante en estado de quiebra, queda inhabilitado para la administración de todos sus bienes, para disponer de ellos, y para contraer
sobre ellos nuevas obligaciones.
La administración de los bienes que el fallido adquiera a título oneroso podrá ser sometida a la intervención de los síndicos; pero los acreedores sólo
tendrán derecho a los beneficios líquidos, dejando al fallido lo preciso para sus alimentos.
8.1.1. CON RESPECTO AL CÓNYUGE: Respecto de los bienes y derechos del cónyuge del fallido, éste tendrá los que le
correspondan, según las disposiciones del Código Civil sobre la sociedad conyugal, y podrá hacer en la quiebra las reclamaciones a que
hubiere lugar, como si se tratara de disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Sobre estos puntos se tendrán presentes los títulos
y las capitulaciones matrimoniales que se exhibieren.
8.2. La administración de que es privado el fallido pasa de derecho a la masa de acreedores, representada por los síndicos. Pero el
fallido puede ejercitar por sí mismo todas las acciones que exclusivamente se refieran a su persona, o que tengan por objeto derechos
inherentes a ella. (Artículo 940)
8.3. El fallido no rehabilitado además de lo dispuesto en los artículos 51 y 67 (no pueden entrar en la Bolsa de Comercio, ni ejercer la
Correduría, es decir, ser agente de comercio), no puede conservar ni reasumir la profesión de comerciante, salvo lo dispuesto en
caso de convenio. (Artículo 941)
8.4. ACUMULACION DE LAS CAUSAS AL JUICIO DE QUIEBRA: Todas las causas ordinarias o ejecutivas, civiles o
comerciales, que al tiempo de la declaración de la quiebra se hallen pendientes contra el fallido y puedan afectar sus bienes, serán
acumuladas al juicio universal de quiebra. (Artículo 942)
8.5. La declaración de quiebra hace exigibles las deudas del fallido de plazo no vencido. (Artículo 943)
8.6. EN RELACIÓN A LOS INTERESES (Art 944):
Créditos quirografarios: Desde el día en que se declare la quiebra dejarán de correr intereses, sólo respecto de la masa, sobre
toda acreencia no garantizada con privilegio.
Créditos privilegiados: Los intereses de las acreencias garantizadas no podrán cobrarse sino del producto de los objetos
afectos al privilegio, a la prenda o la hipoteca.
Los créditos de plazo no vencido que no ganen interés sufrirán un descuento a razón de seis por ciento al año, por lo que
falte del plazo, desde el día de la declaración de la quiebra.
8.7. NULIDAD DE ACTOS EJECUTADOS POR EL DEUDOR (Artículo 945 y 946) Son nulos y sin efecto respecto de los
acreedores del concurso los actos siguientes, cuando han sido ejecutados por el deudor después de la época de la cesación de los pagos,
o en los diez días que preceden a dicha época, a saber:
Las enajenaciones de bienes muebles o inmuebles, a título gratuito.
Las hipotecas convencionales o judiciales, derechos de anticresis, prenda y cualquier privilegio o causa de preferencia en el pago, obtenidos
sobre bienes del deudor, por deudas contraídas con anterioridad a los diez días indicados.
Los pagos de deudas de plazo no vencido.
Los pagos de deudas de plazo vencido, que fueren hechos de otra manera que en dinero o en papeles negociables, si la
obligación era pagadera en efectivo. (Artículo 945)
Por su parte el Artículo 946 establece que los demás pagos que hiciere el deudor por deudas de plazo vencido, y todos los otros actos a
título oneroso que ejecutare después de la cesación de los pagos y antes del juicio declaratorio de quiebra, podrán ser anulados, si los
que se han recibido del deudor o han contratado con él tenían conocimiento de su estado al efectuarse tales actos.
Todos los actos ejecutados en contradicción a las medidas dictadas en virtud del artículo 932 (Ocupación Judicial) son NULOS y de
ningún efecto respecto a los acreedores del concurso.
8.8. MEDIDAS PENALES CONTRA EL FALLIDO: ARRESTO PROVISIONAL (ART 949): Desde que se declare la quiebra y en
cualquier estado de la causa, el Juez podrá acordar el arresto provisional del fallido, si la quiebra apareciere culpable o fraudulenta.
Tomará necesariamente esta providencia en los casos de:
Fuga u ocultación del fallido
Renuencia a comparecer
Renuencia a presentar sus libros
Cuando exista sustracción de bienes.
8.9. PROHIBICIÓN DE AUSENTARSE EN LIBERTAD BAJO FIANZA (ART 950): El fallido que fuere dejado en libertad no
podrá ausentarse del lugar del juicio sin permiso del Juez. Podrá el Juez de Comercio para concederle libertad al fallido exigirle fianza
por una cantidad que fijará, aplicable al beneficio de la masa.
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8.10. AYUDA PROVISIONAL ALIMENTICIA PARA EL FALLIDO Y SU FAMILIA (ART 951): El fallido podrá obtener
provisionalmente para sí y para su familia, socorros alimenticios sobre el activo de la quiebra, que serán regulados por el Juez con
audiencia de los síndicos. De la decisión del Juez podrá apelarse ante el Tribunal Superior. EXCEPCIÓN: no tendrá derecho el fallido a
este beneficio si obrare contra él alguna presunción de culpa o de fraude en la quiebra.
8.11. DESAPODERAMIENTO DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR (ART 952): En el mismo día en que declare la quiebra, el Juez de
Comercio, por sí o por otro a quien comisione, pasará al domicilio y a todos los establecimientos del fallido, y hará lo siguiente:
Exigirá la entrega de las llaves de éstos y la manifestación de todas sus pertenencias.
Sellará los almacenes, escritorios, arcas, mercancías y demás pertenencias del fallido, aunque estén en poder de terceros.
Hará una descripción de los bienes semovientes, y demás cosas que no puedan sellarse.
- PERTENENCIAS DEL FALIDO QUE NO SELLARÁ EL JUEZ:
No se sellarán los efectos expuestos a próxima pérdida o deterioro. Estos efectos serán inventariados inmediatamente y tasados
y entregados al síndico si ya hubiere entrado en sus funciones, o a depositarios especiales hasta que aquél se posesione.
Tampoco se sellarán los libros del fallido, ni los efectos de comercio cuyo término de presentación, cobro o protesto estuviere
próximo a vencer; y se entregarán al síndico inventariándolos previamente. El Juez rubricará en los libros los últimos asientos y los
espacios blancos que tuvieren, y a continuación de la última hoja pondrá una certificación detallada del número de páginas escritas y del
estado material en que se encuentren.
- CUIDADO PROVISIONAL DE PERTENENCIAS DEL FALIDO:
Podrán dejarse en poder de los administradores o tenedores de ellos los muebles del fallido, con cargo de llevar cuenta de los
productos, mientras se entregan al síndico o a otros depositarios especiales.
Se encargará a la persona que se encontrare en la casa, o a otra de confianza, la conservación de los sellos y la guarda
inmediata de los objetos no sellados, hasta que los síndicos reciban todo por inventario.
- CASO ESPECIAL: Los vestidos, muebles y demás efectos de uso necesario al fallido y a su familia, podrán ser entregados al fallido
bajo recibo que se agregará al expediente.
La diligencia será fechada y suscrita por el Juez y Secretario que actúen, por el síndico y el fallido, sus factores o dependientes, si
concurrieren.
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2.4. DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL LIQUIDADOR (Artículo 963): el liquidador procederá a llevar a cabo la liquidación con
el concurso de la comisión de acreedores y bajo la inspección superior del tribunal, a quien le dará cuenta de toda divergencia o
cuestión que surgiere para su decisión en juicio verbal, oída siempre la comisión.
El tribunal, oyendo siempre a la comisión de acreedores, deberá dar en decretos ulteriores, las reglas especiales de la liquidación y las
autorizaciones para:
Vender
Constituir hipotecas y prendas
Tomar dinero a préstamo
Transigir cuestiones
Cobrar y hacer pagos
Otros actos estrictamente necesarios al efecto de la liquidación
2.4.1. RENDICIÓN DE CUENTAS Y REPARTO DE DIVIDENDOS: El liquidador dará cuenta quincenal del movimiento de
fondos y existencias en caja; y avisará al tribunal cada vez que crea conveniente hacer un reparto de dividendos, proponiendo de
acuerdo con la comisión de acreedores, el porcentaje distribuible y el monto de lo que deba dejarse en reserva para créditos que no estén
admitidos en cantidad o calidad.
2.4.1. GRADUACIÓN Y ORDEN DE LOS PAGOS: El tribunal formulará la graduación u orden de los pagos, y ordenará las
distribuciones y reservas; y a ello se atendrán el liquidador y la comisión. Las reclamaciones sobre estos puntos se resolverán en juicio
verbal, con apelación en un solo efecto.
Es importante recalcar que la liquidación por los acreedores no le quita a los acreedores hipotecarios, prendarios, o de otro modo,
privilegiados, la facultad de usar sus derechos ante el tribunal de la quiebra y perseguir las cosas gravadas de que no podrá disponer el
liquidador (Artículo 964).
En todo lo demás, el liquidador, siempre de acuerdo con la comisión de acreedores, hará en la liquidación por los acreedores, lo mismo
que le toca hacer al síndico en el procedimiento legal de quiebra (ver el punto 3.7 de este tema) y con las formalidades en él exigidas.
(Artículo 965)
2.5. OBLIGACION DE LA COMISION DE ACREEDORES: le corresponde a la comisión de acreedores designar, separar, y
distribuir el porcentaje de lo recaudado por el activo que se realice, para indemnizar al liquidador y a los demás que intervengan en la
liquidación; este porcentaje no pasará del diez por ciento, fuera de lo que se invierta en papel sellado y estampillas, los honorarios de los
abogados serán de cuenta de quien los empleare. (Artículo 965)
2.6. ENTREGA DE FINIQUITO DE LIQUIDACIÓN AL TRIBUNAL (Artículo 966): Concluida la realización del activo y hechos
los repartos de dividendos ordenados legalmente, el liquidador y la comisión de acreedores pasará al tribunal el expediente que hayan
formado con todos los libros, comprobantes y papeles, junto con cualesquiera fondos separados que quedaren en su poder, los cuales
depositará el tribunal en una casa mercantil de reconocida responsabilidad.
3. LIQUIDACIÓN POR LOS SINDICOS
3.1. ¿QUIENES SON LOS SINDICOS? y ¿CUÁLES SON SUS DEBERES?
Según el Artículo 972, los síndicos representan la masa de acreedores, activa y pasivamente, en juicio y fuera de él; administran los
bienes concursados, practicando todas las diligencias conducentes a la seguridad de los derechos y recaudación de los haberes de la
quiebra y liquidan éste, según las disposiciones del Código.
Los síndicos deben ser abogados, o que sean o hayan sido comerciantes (artículo 937), además, no pueden entrar en el ejercicio de sus
funciones sin haber prestado ante el juez juramento de desempeñarlas bien y fielmente. (Artículo 971)
3.2. IMPEDIMENTO PARA SER SÍNDICO (Artículo 970) No pueden ser síndicos:
Los comerciantes menores de veintiún años.
Los fallidos mientras no obtengan rehabilitación.
El cónyuge y los parientes del fallido hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, aunque sean
comerciantes.
Los acreedores cuyos créditos estén controvertidos.
3.3. ¿CUÁNDO Y COMO SE DECIDE SI LA LIQUIDACIÓN LA HARÁN LOS SÍNDICOS?
De acuerdo con el Artículo 967, si en la primera reunión de acreedores de que trata el artículo 937 (señalada su fecha en la sentencia
declaratoria de la quiebra), no quedare acordada legalmente la liquidación por los acreedores, el juez consultará a éstos:
Sobre la continuación o no del síndico nombrado, o indicación de que haya de sustituirlo, o bien el nombramiento de otro
síndico más e indicación de quien deba ser. Los designados deben ser abogados o comerciantes.
Sobre la administración que convenga a los bienes concursados.
Sobre si autoriza o no a los síndicos para continuar el giro del fallido.
Sobre si se conceden o no alimentos al fallido y su familia y por cuánto tiempo (concatenar con el 951).
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La exposición de los acreedores se asentará en el expediente, y en seguida el Juez elegirá nuevos síndicos ó conservará el existente. Los
nombrados en este acto lo serán definitivamente.
Si se autorizase a los síndicos para continuar el giro del fallido, se determinarán en el mismo acuerdo los objetos a que se extienda la
autorización, su duración y las sumas de que ellos puedan disponer para atender a las operaciones del giro. La autorización no podrá ser
conferida sino por el voto de las tres cuartas partes en número y en suma de los acreedores presentes.
Si el fallido y algunos acreedores hicieren oposición, la admitirá el Juez de Comercio y determinará sobre ella lo más pronto posible,
pudiéndose apelar de su decisión al Tribunal Superior. La oposición no impide que el acuerdo se efectúe provisionalmente.
3.4. ALCANCE DE LOS EFECTOS DE NOMBRAR SÍNDICOS PARA LA LIQUIDACIÓN: La resolución de la junta obliga a la
masa hasta el total de los bienes de la quiebra; pero si los síndicos contrajeren en dichas operaciones empeños que no puedan ser
cubiertos con los bienes de la quiebra, los acreedores que los autorizaron responderán personalmente del exceso, dentro de los límites
de la autorización, a prorrata de sus créditos entre sí, pero solidariamente para con los terceros. El fallido en tal caso queda exonerado
de su deuda hasta concurrencia del activo inventariado de que se hubiere dispuesto.
3.5. NOMBRAMIENTO DE LOS SÍNDICOS: el artículo 968 establece que el nombramiento de síndico provisional y de los
síndicos definitivos les será comunicado inmediatamente; y dentro de 24 horas deben ellos manifestar ante el Tribunal su aceptación o
excusa. Los nombrados en la primera junta de acreedores serán definitivos, sin embargo, aun después de haber aceptado, pueden
renunciar por justa causa; pero no pueden retirarse del ejercicio de sus funciones mientras no sean subrogados (sustituidos por otros).
Cuando hubiere dos o más síndicos, no podrán obrar sino colectivamente; el juez podrá, sin embargo autorizar a alguno o algunos de
ellos para determinadas funciones y en tal caso, los así autorizados serán los únicos responsables de sus actos. ( Artículo 969). Podrá
haber hasta 3 síndicos simultáneamente y el Juez podrá reducir este número en cualquier estado de la quiebra, si así lo exigieren las
necesidades de la administración (Artículo 986).
Los síndicos definitivamente nombrados, si fueren otros que los provisionales, exigirán que éstos rindan cuenta de su administración a
la mayor brevedad. (Artículo 977)
En todo caso los síndicos salientes rendirán inmediatamente cuenta de su administración. (Artículo 989)
3.6. REMOCIÓN DE LOS SÍNDICOS (Artículo 987 y 988): Los síndicos podrán ser removidos a solicitud del fallido, de los
acreedores, o de oficio, por impericia, negligencia, fraude en la administración o colusión con el fallido.
Cuando la remoción fuere solicitada por el fallido o por los acreedores, la solicitud se presentará al Juez de Comercio, quien, oído el
informe de los síndicos resolverá sobre la remoción.
En los casos de fraude o colusión, se pasará inmediatamente lo obrado al Tribunal que conoce en lo criminal; en estos casos, además de
las indemnizaciones a que haya lugar, los síndicos sufrirán las penas que establece el Código Penal.
Decretada la remoción, se procederá al nombramiento de nuevos síndicos, sí fuere necesario, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 967 y 986.
Las demás reclamaciones que se intentaren contra los síndicos por sus operaciones, serán determinadas por el juez dentro de ocho días,
oído previamente su informe. (Artículo 988)
3.7. DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS SÍNDICOS
Procurarán el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la declaratoria de la sentencia de quiebra, establecidos en el
artículo 937, y proporcionarán con tal fin los datos y noticias que suministren los libros y papeles del fallido (Artículo 973).
Si la fijación de los sellos, que establece el artículo 952, no se hubiere hecho antes de su aceptación, los síndicos procurarán
que se efectúe y cuidarán de su conservación. (Artículo 974).
VENTA DE OBJETOS PERECEDEROS: Los síndicos venderán los efectos que estén en riesgo de perderse o deteriorarse o
cuya conservación sea dispendiosa, previa la autorización del Juez, quien al acordarla determinará la forma en que deba hacerse la
venta. De la resolución del Juez puede apelarse ante el Tribunal Superior. (Artículo 975).
AUTORIZACION JUDICIAL PARA LA VENTA: Después de terminado el inventario, puede el juez autorizar a los síndicos
para vender las mercancías y otros efectos muebles, oyendo previamente a los síndicos y al fallido, si estuviese presente, sobre la
necesidad de la venta y sobre los medios de proceder a ella; los cuales determinará el juez al dar la autorización. De la resolución del
juez puede apelarse ante el Tribunal Superior. (Artículo 976).
FORMACION DEL BALANCE: Si el fallido no hubiere presentado el balance, los síndicos procederán sin dilación a formarlo
por lo que resulte de libros y papeles del fallido y de los informes que procurarán obtener. Si el balance hubiere sido presentado, los
síndicos lo examinarán y si hubiere lugar, lo rectificarán o adicionarán. El balance así formado o rectificado, se agregará al expediente
de quiebra. (Artículo 980).
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Los síndicos harán citar al fallido para examinar los libros y cerrarlos; para aclarar las dudas que ocurran en su examen y para
la formación del balance. (Artículo 981 encabezado).
DEPÓSITO DE FONDOS: El último día de cada semana, los síndicos depositarán en el instituto bancario o casa de comercio
de reconocida responsabilidad (que el Juez haya designado previamente para depositar los fondos del concurso), todas las cantidades
provenientes de las cobranzas y ventas que hagan, previa deducción de las sumas que el Juez considere necesarias para los gastos de
administración; y no haciéndolo podrán ser destituidos, respondiendo en todo caso del interés corriente sobre las sumas indebidamente
retenidas. Los recibos de los depositarios se agregarán al expediente dentro del tercer día. Los fondos depositados no podrán ser
extraídos sino por los síndicos, con orden escrita del Juez de Comercio. (Artículo 984).
Los síndicos pasarán al Juez cada quince días y siempre que él lo exija, un estado del ingreso, egreso y existencia de los fondos
de la quiebra. (Artículo 985).
3.8. INDEMNIZACIÓN A LOS SÍNDICOS (Artículo 990): Los síndicos, provisional o definitivo, recibirán la indemnización que
fije el Juez de Comercio, oyendo a los síndicos y a los acreedores en el término que el mismo Juez determinará. La fijación de los
honorarios será definitiva si no fuere apelada, en el término legal, por los síndicos o por los acreedores que representen la mayoría de
los créditos. Procedimiento análogo se seguirá para fijar los honorarios de cualquiera persona que tenga derecho a remuneración de los
bienes de la quiebra.
4. PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS
Sea que la liquidación sea hecha por los acreedores ó sea por el síndico, el artículo 995 establece que todos los créditos contra el fallido,
cualquiera que sea su carácter, están sujetos a calificación en el juicio de quiebra. Para esto se debe seguir el siguiente procedimiento:
4.1. SOLICITUD ANTE EL TRIBUNAL DE LA CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS (Artículo 997) Desde el día en que se declare
la quiebra podrán los acreedores depositar en la Secretaría del Tribunal las solicitudes de calificación con los documentos justificativos
de su crédito y una demostración de las cantidades líquidas que se les deban.
El acreedor que carezca de documento presentará la demostración enunciando en ella los medios probatorios que tenga.
En todo caso, el acreedor expresará con claridad la naturaleza de su crédito; y si pretendiere preferencia en el pago, determinará cuál es
y los fundamentos en que se apoya.
El Secretario del Tribunal formará un registro en que anotará los acreedores que hicieren la solicitud y los documentos que produzcan,
dando recibo a los interesados.
4.2. ENTREGA DE LAS SOLICITUDES AL SÍNDICO (Artículo 998): Desde que los síndicos definitivos entren en ejercicio de sus
funciones, el Secretario les entregará bajo recibo, las solicitudes de calificación con los documentos y demostraciones consignadas; y lo
mismo hará con las que recibiere con posterioridad. Desde la misma época podrán los acreedores hacer la consignación en manos de los
síndicos, quienes les darán recibo.
El secretario y los síndicos no son responsables de los documentos entregados por los acreedores sino por cinco años, a contar desde el
día señalado para la calificación de los créditos. (Artículo 999).
4.3. INFORME SOBRE CRÉDITOS, POR PARTE DEL SÍNDICO (Artículo 1000): Los síndicos, en virtud del cotejo que hicieren
con los libros y papeles del fallido y demás datos que adquieran, extenderán por escrito un informe sobre todos y cada uno de los
créditos reclamados.
4.4. FIJACIÓN DE LA FECHA PARA EXAMEN Y CALIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS (Artículo 1001): Inmediatamente
después de celebrada la primera junta de acreedores, el juez señalará, dentro del menor término, el día y hora para el examen y
calificación de los créditos en junta general.
El señalamiento de día y hora para la junta de calificación se publicará por edictos fijados en el despacho del Tribunal y en los sitios
más concurridos, tanto del lugar del juicio como de los demás en que el fallido tuviere establecimientos mercantiles y por la imprenta, si
fuere posible, agregándose al expediente uno de los edictos desfijados y un ejemplar del periódico en que se hubiere hecho la
publicación.
4.5. PROCEDIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL PARA EL EXAMEN Y CALIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS (Artículo
1002): Constituida la junta, en el día y hora señalados en presencia del juez, con los acreedores que concurrieren, se dará lectura al
informe de los síndicos, y por el orden en que estuvieren colocados los créditos en el informe se pondrán uno a uno en consideración de
la junta. Si no se hicieren observaciones sobre el crédito puesto en consideración, se tendrá por admitido en la cantidad y por la calidad
con que hubiere sido reclamado; pero si fuere contradicho en su cantidad o en su calidad, se expresarán los fundamentos de la
contradicción.
La calificación continuará sin interrupción hasta que quede terminada, y si no se concluyese en el día señalado, continuará en los
siguientes.
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Los concurrentes a la junta tienen derecho a examinar los documentos producidos
Todos los acreedores calificados o que consten del balance y los síndicos tienen derecho a tomar parte en la calificación y a contradecir
los créditos reclamados.
El fallido puede hacer observaciones sobre los créditos puestos en consideración de la junta; mas si las que hiciere no fueren acogidas
por los síndicos y éstos procedieren en sentido distinto de aquellos, el fallido puede pedir que se hagan constar en el acta las
observaciones que haya hecho.
4.6. REQUISITOS DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DONDE SE CALIFICAN LOS CRÉDITOS (Art. 1003): Se
levantará acta de las calificaciones hechas en cada día, expresándose en ellas:
El nombre, apellido y domicilio de cada acreedor y el nombre y apellido de su apoderado, si lo hubiere.
La cantidad del crédito, la calidad con que se reclamare y una descripción sumaria de los documentos producidos, con
expresión de las enmendaduras, raspaduras, testaduras o interlineaciones que contengan.
Si el crédito ha sido admitido o contradicho, expresándose en el último caso, quienes lo contradicen y los fundamentos de la
contradicción.
El acta será fechada y suscrita por los que han tomado parte en la calificación, por el fallido, si concurriere, por el Juez y por el
Secretario.
4.7. ADMISIÓN DEFINITIVA DE LA CALIFICACION OTORGADA AL CRÉDITO (1006): La admisión de un crédito en el
pasivo de la quiebra en junta de calificación es definitiva salvo en los casos de fraude y de fuerza mayor, legalmente comprobados.
4.8. CASOS ESPECIALES:
FIJACION DE LA FECHA PARA LA CONCILIACIÓN DE CRÉDITOS TACHADOS (Art. 1005): Terminada la
calificación de los créditos reclamados el juez señalará uno de los tres días siguientes para tratar sobre conciliación respecto de los
tachados; y si las partes no concurrieren o no pudieren lograrse la conciliación, se abrirá la causa a pruebas para todas las tachas
opuestas; y seguirá el juicio en la forma ordinaria del procedimiento mercantil.
CONTROVERSIA SOBRE LA CALIFICACIÓN (Art. 1008): Si hubiere controversia pendiente sobre la legitimidad de
alguno o de algunos créditos, el Juez resolverá, según las circunstancias, si se procede o no a la convocación de la junta para deliberar
sobre convenio. Pero no se acordará la convocación, cuando la quiebra aparezca fraudulenta.
Si el Juez ordenare la convocación, podrá acordarse la admisión provisional por la cantidad que determine el Juez. No podrá ser
admitido provisionalmente un acreedor cuyo crédito sea materia de un procedimiento criminal. La resolución del Juez en los casos de
este artículo es apelable ante el Tribunal Superior.
1° Las letras de cambio, pagarés y otros documentos de crédito aún no pagados, que existieren a favor del fallido o de un
tercero que los tenga en nombre de aquél, siempre que el propietario los haya entregado o remitido al fallido con el simple mandato de
cobrarlos y tener el valor a su disposición, o de aplicarlos a pagos u objetos determinados.
Este numeral hace referencia a los títulos de crédito que el fallido tiene para cobrarlos a favor de su beneficiario. Esto es una especie de
apoderamiento que tiene el fallido, estos bienes no los posee en propiedad.
2º Las mercancías consignadas para ser vendidas por cuenta del propietario, o que hayan sido depositadas en el fallido,
mientras existan en su misma especie, en todo o en parte, y puedan ser identificadas. Si las mercancías hubieren sido vendidas, el
dueño podrá reclamar el precio o la parte de él que no haya sido pagado en dinero u otro valor no compensado, ni comprendido en
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cuenta corriente con el fallido. Si los efectos de comercio dados en pago hubieren sido otorgados o endosados directamente al
comitente, hay lugar a la reivindicación de ellos.
Este numeral se refiere a las mercancías entregadas al fallido si es posible su identificación, o de haber sido vendidas el precio pagado
por éstas.
3º Las mercancías expedidas al fallido, mientras no hayan sido entregadas en sus almacenes o depósitos, o en los del
comisionista encargado de venderlas por cuenta del fallido o en depósitos públicos o privados a disposición de éste. Más no tendrá
lugar la reivindicación de dichas mercancías cuando el fallido las hubiere vendido antes de su llegada, sobre las facturas o
conocimientos o sobre facturas y cartas de porte firmadas por el remitente, siempre que esta venta haya sido hecha sin fraude contra el
fallido y el comprador.
Este numeral se refiere a las mercancías remitidas al fallido y no entregadas, a menos que las hubiese vendido con anterioridad a la
entrega, venta que se hizo sobre documentos firmados por el remitente.
2.1. RETENCIÓN Y ENTREGA DE MERCANCIA (Art 992): En caso de que el vendedor retenga por falta de pago mercancías
vendidas al fallido, de conformidad con el artículo 148, y en el caso tercero del artículo anterior, los síndicos pueden, con autorización
del juez, exigir la entrega de las mercancías, pagando lo que por ellas debiere el fallido. La resolución del Juez es apelable ante el
Tribunal Superior (artículo 994)
2.2. RESTITUCIÓN: También puede con la misma autorización del Juez restituir las cosas sujetas a reivindicación (Articulo 993
encabezado). La resolución del Juez es apelable ante el Tribunal Superior (artículo 994)
1. EL SOBRESEIMIENTO CONCURSAL
1.1. CONCEPTO (Art 1035): Es la decisión judicial emanada del Tribunal de Comercio, por la cual se suspende el procedimiento de
quiebra por falta de medios líquidos para cubrir los gastos de las operaciones de la quiebra. Puede ser declarado de oficio, o por
solicitud de los síndicos, o de un acreedor, y siempre con audiencia del fallido. La Oportunidad procesal para el sobreseimiento es
después de la declaratoria de quiebra en cualquier estado de la causa antes de procederse a su liquidación.
1.2. EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO: de acuerdo con el artículo 1036 estos son:
Restituye individualmente a cada acreedor la facultad de ejercer sus derechos de ejecución en contra del fallido.
Deja subsistente el estado de quiebra, queda en suspensión en la misma etapa del procedimiento en que se encuentra paralizado
1.3. REVOCATORIA DEL SOBRESEIMIENTO (Art 1037): El fallido o cualquier otro interesado podrá obtener en todo tiempo
revocación del decreto de sobreseimiento, acreditando la existencia de valores líquidos en cantidad suficiente para atender a los gastos
que exijan los procedimientos de la quiebra o consignando una suma de dinero que baste para cubrirlos.
1.4. EFECTOS DE LA REVOCATORIA DEL SOBRESEIMIENTO (Art 1037 UNICO APARTE Y 1038):
Se repone el juicio de quiebra al estado en que se encontraba cuando se decretó el sobreseimiento.
Quedan firmes y no restituibles a la masa los pagos obtenidos durante el sobreseimiento por los acreedores en sus gestiones
individuales (Articulo 1038 OJO). Si la masa se aprovechare de las gestiones de algún acreedor, se pagarán a éste con privilegio de los
gastos hechos.
2. EL CONVENIO
2.1. CONCEPTO (Art 1009): el convenio es una institución concursal con vida propia, que no consiste en un decreto, sino más bien en
una forma contractual donde los acreedores en junta celebran un acuerdo con el fallido antes de la liquidación, ya sea por unanimidad ó
por mayoría calificada, para poner término al procedimiento de quiebra.
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IMPORTANTE: No debe confundirse con las formas de autocomposición procesal del Derecho Civil (transacción, convenimiento,
desistimiento y conciliación), ya que, aunque del Convenio se genera un efecto transaccional, éste se encuentra condicionado por la Ley
para ser considerado válido, ya que la misma exige que lo acepte la totalidad de los acreedores (unanimidad) ó por una mayoría
calificada, y obliga al uso de fiadores.
2.2. CARACTERISTICAS DEL CONVENIO:
Es una institución concursal con vida propia
No es un decreto dictado por el Juez, sino una forma transaccional entre las partes para poner término al procedimiento de
quiebra
Está condicionado por la ley
Para su celebración, se requiere mayoría absoluta (unanimidad) ó en su defecto mayoría calificada
Se obliga por ley al uso de fiadores
La oportunidad procesal es después de la declaratoria de quiebra en cualquier estado de la causa antes de procederse a su
liquidación.
No puede celebrarse convenio con el fallido sino en junta de acreedores y después de haberse llenado las formalidades que
quedan prescriptas.
El convenio debe ser firmado por las partes en la misma sesión en que se celebre, so pena de nulidad.
Puede celebrarse convenio con el quebrado sentenciado como culpable; más no con el sentenciado como fraudulento (Art.
1017)
2.3. CONVENIO POR UNANIMIDAD: de acuerdo con el Artículo 1.009 en cualquier estado del procedimiento de quiebra puede
celebrarse convenio entre el fallido y sus acreedores con tal que lo acepte la unanimidad de éstos. En el convenio por unanimidad podrá
estipularse la cesación o suspensión del procedimiento de quiebra, pero no detenerse la continuación del enjuiciamiento penal.
Si no hubiere unanimidad, se observarán las disposiciones de los artículos relativos a la formas para determinar la mayoría calificada
2.4. CONVENIO POR MAYORÍA CALIFICADA: una vez que el Síndico presenta el informe sobre el estado de la quiebra (art
1013), se hacen las proposiciones sobre el convenio, y cuando no exista unanimidad, el Artículo 1.014 establece la posibilidad de que
su aprobación esté sometida a la mayoría calificada, dándose una de las siguientes situaciones:
Debe aprobarlo las 2/3 partes de la totalidad de los acreedores con derecho a votar en la junta, y esa mayoría deben representar
créditos que constituyan las 3/4 partes de los créditos que pertenecen a estos acreedores (con derecho a voto)
Debe aprobarlo las 3/4 partes de la totalidad de los acreedores con derecho a votar, y esa mayoría deben representar créditos
que constituyan las 2/3 partes de los créditos que pertenecen a estos acreedores (con derecho a voto)
IMPORTANTE: Tendrán voto en las deliberaciones relativas al convenio, los acreedores admitidos definitiva o provisionalmente. Los
acreedores privilegiados o hipotecarios pueden concurrir a la junta, pero no tienen voto en la deliberación por los créditos privilegiados
e hipotecarios, a menos que renuncien al derecho de prelación, y se entenderá efectuada la renuncia por el hecho de dar su voto. ( art.
1011)
2.5. ¿QUÉ HACER CUANDO SÓLO EXISTE MAYORIA ABSOLUTA? El Artículo 1.015 señala que si a favor del convenio sólo
hubiere la mayoría absoluta de acreedores (mayoría igual o superior a la mitad mas uno), que represente la mayoría absoluta de créditos,
la deliberación se diferirá por ocho días, y en esta segunda junta no tienen valor las votaciones dadas en la anterior.
Ahora bien la misma mayoría absoluta de los acreedores que represente la mayoría absoluta de créditos es suficiente en todas las
deliberaciones distintas del convenio. En estos casos para calcular la mayoría de acreedores y de créditos se tomarán en cuenta todos los
acreedores que tienen derecho a votar y todos los créditos que ellos representen. (Artículo 1.016)
2.6. OPOSICIÓN AL CONVENIO, se realiza de la siguiente forma:
a) El Síndico o cualquiera de los acreedores, reconocidos o admitidos provisionalmente, puede oponerse al convenio dentro de los 6
días siguientes a su celebración, expresando los fundamentos de la oposición. (Art. 1019)
b) Las únicas causales de oposición a la ejecución del convenio celebrado son las que contempla el artículo 1021, estas son:
Ser la quiebra fraudulenta o culpable.
Fraude en el acto de completar la mayoría requerida que acordó el convenio, con falsos acreedores o con falsos créditos.
Falta de cumplimiento de las formalidades establecidas para su celebración.
c) Hecha la oposición, se dará sin demora copia a los síndicos y el fallido, los que contestarán en el término de seis días. (Art. 1019)
d) Tanto en caso de contradicción o de falta de comparecencia, el Juez admitirá las pruebas necesarias y pasa a sentenciar. (Art. 1019,
concatenar con el 1020)
2.7. RATIFICACIÓN O DESAPROBACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO: Para que el convenio se lleve a efecto, aun cuando no
haya oposición, el Tribunal de Comercio deberá pronunciarse sobre la aprobación ó no del mismo, previo informe de los síndicos sobre
los caracteres de la quiebra y sobre la legalidad del convenio. (Artículo 1.020). De aquí pueden derivarse una estas situaciones:
a) El convenio es aprobado por el Tribunal, el cual pronunciará sobre la excusabilidad del fallido.
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b) El tribunal de oficio ó en virtud de oposición, desaprueba el convenio, fundamentándose únicamente en las causas siguientes,
contempladas en el Artículo 1.021:
Ser la quiebra fraudulenta o culpable.
Fraude en el acto de completar la mayoría requerida que acordó el convenio, con falsos acreedores o con falsos créditos.
Falta de cumplimiento de las formalidades establecidas para su celebración
En todo caso, el Tribunal debe esperar que transcurran los 6 días que da la ley para oponerse al convenio, y si ésta ocurriere, el Tribunal
se pronunciará primero sobre ella y luego sobre la aprobación ó desaprobación en la misma sentencia. (Artículo 1.020)
2.8. EFECTOS DEL CONVENIO: El Artículo 1.022 establece que la aprobación del convenio lo hace obligatorio para todos los
acreedores, cualquiera fuese su situación ó cantidad respecto a la quiebra. Por lo tanto aplica a:
Acreedores conocidos o desconocidos
Acreedores comprometidos ó no en el balance
Acreedores calificados y no calificados.
Acreedores que residan fuera del territorio de Venezuela, cuyos términos para la celebración no estén vencidos. (ver art. 959)
Los acreedores que hayan sido admitidos provisionalmente en las deliberaciones de la quiebra, cualquiera que sea la suma que
la sentencia definitiva les declare ulteriormente (ver art 1008).
Sin embargo, los acreedores privilegiados e hipotecarios que no hubieren renunciado sus derechos pueden hacerlos efectivos sobre los
bienes afectos al privilegio o hipoteca.
2.9. NULIDAD DEL CONVENIO (ARTÍCULO 1.028.): Son nulos:
Todo convenio que haga algún acreedor con el fallido o cualquiera otra persona, estipulando ventajas a su favor en razón de su
voto en las deliberaciones del concurso.
Todo convenio celebrado por algún acreedor después de la cesación de los pagos, estipulando alguna ventaja para sí a cargo
del activo del fallido.
Sanción al acreedor: En los casos de este artículo el acreedor será condenado a restituir a quienes correspondan los valores recibidos,
sin perjuicio de la pena prescrita en el Código Penal.
2.10. ANULABILIDAD DEL CONVENIO (ARTÍCULO 1.029.): Después de aprobado el convenio, SOLO podrá anularse en los
siguientes casos:
Por la condenación del fallido como quebrado fraudulento.
Por causa de dolo descubierto posteriormente al convenio, sobre ocupación o disimulación del activo, o de exageración del
pasivo.
2.11. EFECTOS DE LA ANULACIÓN DEL CONVENIO: el artículo 1.033 establece que Anulado el convenio se derivan los
siguientes efectos:
Se restablecerá el juicio de quiebra
Los síndicos volverán al ejercicio de sus funciones o se nombrarán otros
Si fuere necesario, se renovarán las diligencias de embargo, inventario y balance, continuándose el procedimiento según les
reglas establecidas.
Se publicará el restablecimiento del juicio de quiebra; y si hubiere nuevos acreedores serán citados para la calificación de sus
créditos en junta general. Los créditos reconocidos anteriormente no serán sometidos a nueva calificación, sin perjuicio de la extinción
o reducción de los que hayan sido pagados en todo o en parte.
La anulación liberta a los fiadores del convenio (Art. 1029)
Los acreedores anteriores al convenio anulado recobrarán la integridad de sus derechos respecto al fallido, pero SOLO
figurarán en el concurso nuevamente formado en las proporciones siguientes:
a) Si no hubieren recibido nada de dividendos, representarán por la totalidad de sus créditos primitivos.
b) Si hubieren recibido algo a cuenta de dividendos, se deducirá del crédito primitivo la parte que quedó extinguida con lo recibido, según
la proporción establecida en el convenio y representarán por el resto. (Art. 1034)
2.12. RESCICIÓN O RESOLUCIÓN DEL CONVENIO (ARTÍCULO 1.030.): Si el fallido no cumple las condiciones del
convenio, la rescisión de éste puede ser demandada por uno o más acreedores no satisfechos del todo o parte de las cuotas estipuladas
en el convenio. La rescisión sólo aprovecha al acreedor que la demanda, y en consecuencia éste readquiere la integridad de sus derechos
contra los bienes del fallido.
*IMPORTANTE RESPECTO A LOS FIADORES: Debe aclararse que los fiadores del convenio quedan libres respecto de los
acreedores que hubieren solicitado y obtenido la rescisión.
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No obstante, al obtenerse la rescisión del convenio, el acreedor readquiere todos los derechos contra los coobligados y los fiadores del
deudor con respecto al crédito. (Entonces, si existiese un fiador del crédito, el acreedor demandará al deudgor y a ese fiador
conjuntamente) (Artículo 1.023)
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