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Contenido

EL DERECHO: DEFINICIÓN. DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO. RAMAS DE DERECHO PRIVADO: DERECHO CIVIL. DERECHO
COMERCIAL, DERECHO SOCIAL, DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. FUENTES DEL DERECHO. ......................................................... 3
SUJETOS DEL DERECHO. CONCEPTO DE PERSONA. DISTINTAS CLASES DE PERSONAS. NOCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.
PERSONALIDAD. NEGATORIA DE LA PERSONALIDAD. ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS. PRESUNCIÓN DE MUERTE................................. 11
OBJETOS DEL DERECHO: LAS COSAS Y LOS BIENES. CLASIFICACIÓN DE COSAS. CONCEPTO DE PATRIMONIO. COMPOSICIÓN DEL
PATRIMONIO. .......................................................................................................................................................................................... 24
HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS: DEFINICIÓN. CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS JURÍDICOS. PRUEBA DE LOS ACTOS JURÍDICOS. .......... 27
OBLIGACIONES. CLASES DE OBLIGACIONES. EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES. MORA. DAÑO: CONCEPTO. VALUACIÓN. ................. 40
CONTRATOS: DEFINICIÓN. ELEMENTOS. DIFERENTES TIPOS DE CONTRATOS. EFECTOS Y EXTINCIÓN DE CONTRATOS. LOS TÍTULOS
CIRCULATORIOS. RESCISIÓN, NULIDAD, CADUCIDAD. SUBROGACIÓN Y PRESCRIPCIÓN. .................................................................... 54
EL DERECHO COMERCIAL. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. DIVERSAS TENDENCIAS. EL ACTO DE COMERCIO. ............................................... 68
SOCIEDADES COMERCIALES: PRINCIPIOS GENERALES. ELEMENTOS GENÉRICOS Y ESPECÍFICOS DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES.
................................................................................................................................................................................................................. 72
SOCIEDADES ANÓNIMAS: CONSTITUCIÓN. CAPITAL SOCIAL. RESPONSABILIDAD. CLASES DE ACCIONES. .......................................... 75
SOCIEDADES COOPERATIVAS: CONCEPTO Y CARACTERES. CONSTITUCIÓN. NORMAS APLICABLES. .................................................. 77
LEY N° 12.988: OBLIGACIONES QUE REGLAMENTA ESTA LEY. ............................................................................................................... 80
LEY Nº 17.418: EL CONTRATO DE SEGUROS. CONCEPTO Y DEFINICIÓN. CARACTERES DEL CONTRATO DE SEGUROS. RETICENCIA.
PÓLIZA. DENUNCIAS Y DECLARACIONES. PLAZOS. SEGUROS POR CUENTA AJENA. PRIMA. CADUCIDAD. AGRAVACIÓN DEL RIESGO.
OBLIGACIONES Y CARGAS. DENUNCIA DEL SINIESTRO. VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL ASEGURADOR. RESCISIÓN.
RESCISIÓN POR SINIESTRO PARCIAL. NULIDAD DEL CONTRATO. PLURALIDAD DE SEGUROS. COASEGURO. INTERVENCIÓN DE
AUXILIARES EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO. PRESCRIPCIÓN. SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES. SEGUROS DE PERSONAS.
REASEGUROS. .......................................................................................................................................................................................... 83
LEY N° 20.091: LOS ASEGURADORES. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA LEY. ENTIDADES AUTORIZABLES. CONDICIONES DE LA
AUTORIZACIÓN PARA OPERAR. SOCIEDADES DE SEGUROS SOLIDARIOS. RAMAS DE SEGUROS. GESTIÓN DE LA EMPRESA DE
SEGUROS. ADMINISTRACIÓN Y BALANCES. RESERVAS: LEGAL Y TÉCNICAS. CAPITALES MÍNIMOS. FUSIÓN Y CESIÓN DE CARTERA.
LIQUIDACIÓN. PUBLICIDAD. SANCIONES. LA AUTORIDAD DE CONTROL: LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.
FUNCIONES, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RECURSOS JUDICIALES. RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS N° 21.253 Y N° 32.080. .......................................................................................................................................................... 112
LEY N° 22.400: LOS PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS. DEFINICIÓN. REGISTRO. REMUNERACIÓN. INHABILIDADES.
FUNCIONES Y DEBERES. SANCIONES. SEGUROS COMERCIALIZABLES MASIVAMENTE. DECRETO Nº 855/94. .................................. 117
LEY Nº 24.557. LEY Nº 26.773: OBJETIVOS DEL SISTEMA. ÁMBITO DE APLICACIÓN. CONCEPTOS LEGALES PLANTEADOS POR LA LEY.
COMPETENCIA: ACCIDENTE LABORAL, CONDUCTA DEL EMPLEADOR, COMISIONES MÉDICAS, ENFERMEDADES PROFESIONALES.
MODIFICACIONES PLANTEADAS POR LA LEY 26773. ............................................................................................................................ 120
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................................................................... 125

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EL DERECHO: DEFINICIÓN. DERECHO PÚBLICO Y DERECHO
PRIVADO. RAMAS DE DERECHO PRIVADO: DERECHO CIVIL.
DERECHO COMERCIAL, DERECHO SOCIAL, DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO. FUENTES DEL DERECHO.

El Derecho – Definición
La palabra derecho proviene del
vocablo latino directum, “aquello que es
recto, que no se desvía”. Se entiende por
Derecho, al conjunto de normas jurídicas,
creadas por el Estado para regular la
conducta externa de los hombres y en caso
de incumplimiento está prevista de una
sanción judicial. El Derecho es un
instrumento de control social.

La expresión “Derecho” tiene dos acepciones, “Derecho Objetivo” y “Derecho Subjetivo”:

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DERECHO DERECHO
OBJETIVO SUBJETIVO

Derecho Objetivo: Es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren
derechos y obligaciones, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a
todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y
justicia. Se materializa en cuerpos normativos.
Ejemplos: La Constitución Nacional, los Códigos, leyes, costumbres, resoluciones judiciales, resoluciones
administrativas como son las dictadas por la SSN.
Derecho Subjetivo: Es el conjunto de derechos que cada hombre posee y puede hacer valer
frente a terceros. Se presenta como las facultades que poseen las personas para actuar
jurídicamente. Es como impacta en una persona el derecho objetivo . Fernando Martínez Paz. Introducción
al Derecho. Editorial Ábaco. Edición 2003. Págs. 301, 302.
Ejemplos: El derecho a exigir el cumplimiento que tiene el asegurado que denuncia el robo de una rueda
de auxilio de su auto, quien puede exigir a la aseguradora que le realice la reposición de la misma por la
cobertura contratada en su póliza de robo parcial.

Es muy importante comprender que entre el derecho objetivo y el subjetivo existe una
correlación o una implicancia recíproca, coexisten.
Por ejemplo: El Derecho Objetivo impone la obligación que el deudor pague sus deudas, pero a la vez
existe el derecho subjetivo o facultad del acreedor de exigir del deudor el pago del crédito.

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Debemos conocer que el “Derecho” es uno sólo, pero por cuestiones didácticas, científicas
y jurisdiccionales, se divide en dos grandes órbitas: Derecho Público y Derecho Privado, y a su vez,
cada una de ellas se dividen en ramas.

Derecho Constitucional
Derecho Tributario
Derecho Internacional Público
PÚBLICO Derecho de la Seguridad Social
Derecho Administrativo
DERECHO Derecho Penal

Derecho Civil
PRIVADO Derecho Comercial
Derecho Internacional Privado

Derecho Público
Conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones del Estado, como ente soberano con
los ciudadanos, con otros Estados y con organizaciones internacionales. Dentro de este
ordenamiento jurídico las ramas de derecho que reconocemos son las siguientes: Derecho
Constitucional (a), Derecho Tributario(b), Derecho Internacional Público (c), Derecho de la Seguridad
Social (d), El Derecho Administrativo (e) y El Derecho Penal (f).
Lo invitamos a leer los distintos ejemplos sobre estas ramas de Derecho Público:
 Ej. (a): Art. 14 bis de la Constitución Nacional regula todo lo atinente a los derechos sociales dentro de ellos los
derechos laborales.
 Ej. (b): El Estado cuando crea un tributo y los ciudadanos deben pagar el mismo, como es el impuesto a las
ganancias, los peajes.
 Ej. (c): Las relaciones del Estado Argentino con otros países o con organismos internacionales como la OEA
(Organización de Estados Americanos), ONU (Organización de Naciones Unidas).
 Ej. (d): Las asignaciones familiares, el fondo de desempleo, jubilaciones, pensiones, etc.
 Ej. (e): Las resoluciones que dicta la Súper Intendencia de Seguros de la Nación.
 Ej. (f): Regula conductas delictivas establecidas en el Código Penal Argentino como el homicidio, el robo, la
estafa, etc.

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Derecho Privado
Conjunto de normas o disposiciones jurídicas que regulan las relaciones de los particulares
entre sí o con el Estado, cuando éste actúa como sujeto particular.

Ejemplo: Juan Pérez contrata con la Compañía de Seguros “La confianza” un seguro contra granizo para su
cosecha de garbanzos.

Ramas de Derecho Privado


Derecho Civil: Conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre los particulares,
desde la concepción de la persona hasta a su muerte. Este derecho se lo conoce como “Derecho
Común” por su carácter de supletorio cuando en otros ordenamientos jurídicos no tiene contemplado
una situación particular se recurre al Código Civil y Comercial de la Nación para cubrir ese caso
concreto.
Ej.: La celebración del matrimonio civil.
Derecho Comercial (2): “Conjunto de normas jurídicas que regulan la materia comercial”
(Fontanarrosa). Mantiene la autonomía como rama jurídica pese a que legislativamente se ha
unificado el Código junto al Civil.
Ej.: El Seguro es un acto de comercio.
(1) Derecho Internacional Privado: “Es la rama del Derecho Privado que tiene por objeto el
régimen de las relaciones jurídicas entre particulares en las que existe uno o varios elementos
extraños (extranjeros) al Derecho Local (Nacional)”. (Vico) Ejemplos brindados por el Ab. Rodríguez Pons,

Leandro. Apuntes FAPASA.

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Personal: es decir de alguna calidad que haga
a los sujetos que intervienen en la relación o
situación, así por ejemplo el elemento
extranjero puede estar determinado por el
domicilio, residencia o nacionalidad de las
personas.
Ej.: una madre norteamericana que adopta
un hijo en África.

Real: puede surgir de la situación de los


bienes.
Ej.: Un argentino que muere en Italia, pero
tiene bienes muebles e inmuebles en ambos
países.

Voluntario, por ejemplo: cuando por voluntad


de las partes se acuerda el lugar de pago del
contrato.
Ej.: Compro un producto en China para ser
pagado en Argentina, en la Ciudad
Este elemento extranjero puede ser de 3 Autónoma de Buenos Aires.
tipos:

Las ramas de derecho aplicable al seguro son las siguientes:


 Derecho Constitucional: En el Artículo 42 de la Constitución Nacional, la Ley 24240 “Defensa
del consumidor” y las regulaciones del Código Civil y Comercial de la Nación se define “la
relación de consumo” donde los sujetos partes no son solamente los sujetos esenciales del
contrato del seguro como: la aseguradora, el tomador y el asegurado, sino que son parte de
esta relación, los productores asesores de seguros y los terceros damnificados.

 Derecho Comercial: Código Civil y Comercial de la Nación junto con las leyes especiales:
a) Ley 17418 Contrato de seguros.
b) Ley 20091 Entidades de seguros y su control.
c) Ley 22.400 P.A.S. Regulación de la actividad, modalidades de actuación, derechos,
deberes, creación e inscripción en el registro.

 Derecho Civil: En materia de Seguros lo vemos reflejado desde los elementos del contrato
como en materia de responsabilidad civil subjetiva y objetiva y destacando su carácter de
Derecho Común, él cuál realizará su función supletoria en aquellas cuestiones que no estén
contempladas ni por el Código ni por las leyes especiales.

 Derecho Administrativo: Las resoluciones dictadas por la SSN son actos netamente
administrativos.
Ej.: cuando la SSN otorga matrícula a de PAS a Jorge López.
En la realidad jurídica un mismo hecho es impactado por varias ramas del derecho, así lo
observamos en los siguientes ejemplos (3):
1-Accidente de tránsito que produce la muerte de alguna persona va intervenir el derecho
civil, y el derecho penal.
2- Libramiento de cheques sin fondos participa el derecho comercial y el derecho penal.
3-Actividad aseguradora está presente el derecho civil, comercial y administrativo.
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Fuentes de Derecho
Las “fuentes del Derecho” son los distintos modos de creación o expresión del Derecho
objetivo, son aquellas de donde nace el derecho.

La Constitución Nacional como fuente originaria.


En todo derecho objetivo las condiciones impuestas a las fuentes de producción dependen en
primer lugar de la Constitución Nacional que es la fuente originaria de todas las normas.
Es la ley suprema.
Destacamos que de La Constitución obtienen la validez todas las demás fuentes y ninguna
norma puede imponérseles. La primacía de la Constitución sobre las leyes se asegura con la
posibilidad de declarar inconstitucionales las leyes o normas jurídicas que se opusieron a sus
principios generales o a sus prescripciones particulares.
Ej.: El Poder Legislativo de Santa Fe, que sería representado por la Legislatura Provincial, no puede crear una
ley donde le prohíbe a los extranjeros ejercer la industria en dicha provincia, porque está normativa sería
contraria a lo que regula en el art. 20 C.N. que es nuestra carta magna o Ley Fundamental.

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La misma Constitución establece los procedimientos para la creación de leyes, facultad
otorgada al Poder Legislativo con participación del Poder Ejecutivo.
Otras fuentes del Derecho
a) Ley.- Norma de Derecho dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública, aún sin el
consentimiento de los individuos; tiene como finalidad el encauzamiento de la actividad social hacia
el bien común.
Ej.: La autoridad pública que se ocupa de la creación de la ley, es el Poder Legislativo desde sus tres ámbitos, a
nivel nacional El Congreso de la Nación, a nivel provincial La Legislatura y a nivel municipal El Concejo
Deliberante.

Caracteres:
 Obligatoria y coactiva: Dado que existe la obligación de obedecer lo que mande la ley, y en
el caso contrario, habrá lugar a las sanciones que ellas establezca.
 Generalidad: contempla un número indeterminado de hechos, y se aplica a cualquier persona
que lo realice.
 Origen público: La ley es establecida por autoridad pública competente.

b) Costumbre.-. Es la forma de actuar uniforme y sin interrupciones que, por un largo período de
tiempo, adoptan los miembros de una comunidad, con la creencia de que dicha forma de actuar
responde a una necesidad jurídica y es obligatoria.
 Elementos y caracteres:
La existencia de la costumbre depende de la presencia de dos elementos:
1) Elemento objetivo o (material): Debe reunir estas características:
a) Ser uniforme: que el hecho o comportamiento tenga siempre la misma característica;
b) Ser constante: que se lleve a cabo sin interrupciones;
c) Largo uso: que se practique por un período más o menos prolongado.
d) Generalidad: que el hecho sea practicado por toda la comunidad o por la mayoría de
ella;
e) Publicidad: que el hecho sea conocido por todos.

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2) Elemento subjetivo (o psicológico o espiritual): Se da cuando existe la firme creencia por parte
de la comunidad de que el hecho sea practicado es una necesidad jurídica, y que, por tanto,
es obligatorio.

c) Jurisprudencia: La jurisprudencia son los fallos de los jueces. Se puede clasificar en.
Plenaria: Es la interpretación que realizan los tribunales de casos concretos
similares que lo han resuelto bajo un mismo sentido. Cuando emana de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación crea jurisprudencia, se convierte en obligatoria y todos los tribunales
inferiores de la república deben acatarla y aplicarla.

No Plenaria.- Es aquella interpretación de la ley que hacen los tribunales


inferiores a través de sus sentencias de casos concretos que han resuelto bajo el mismo
sentido que no son vinculantes.

d) Doctrina.- Opiniones, críticas y estudios de los sabios del Derecho.

e) Principios generales del derecho.- Son “verdades jurídicas universales”. No exclusivas de


nuestro sistema jurídico. Trascienden el ámbito local.

Es la base de principios donde se asienta el sistema jurídico en su conjunto, tales como: La


buena fe, la equidad, la prohibición del enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho, la fuerza
mayor, el derecho al desarrollo, la solidaridad y cooperación entre los Estados y el respeto de los
derechos humanos.

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SUJETOS DEL DERECHO. CONCEPTO DE PERSONA. DISTINTAS
CLASES DE PERSONAS. NOCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.
PERSONALIDAD. NEGATORIA DE LA PERSONALIDAD. ATRIBUTOS
DE LAS PERSONAS. PRESUNCIÓN DE MUERTE.

Concepto de persona
El hombre es una realidad bio-síquica, es un
individuo naturalmente racional y sociable, en el que
permanentemente se desenvuelve en este mundo
frente a diferentes situaciones de la realidad.

El mundo jurídico para expresar la conducta del hombre


como individuo y como ser social ha creado el término
jurídico de “persona”, este concepto es meramente técnico
y ha ido mutando con el correr de los tiempos, porque en
épocas pasadas existían hombres que no se consideraban
personas, sino eran considerados cosas, como fueron los
esclavos.
A medida que pasaron los años, el pensamiento humano
fue evolucionando donde estas diferencias fueron
superadas y en la actualidad es persona todo hombre sin
distinción de razas, sexo, religión, actividad que
desempeñen, edad, etc., lo que se conoce como cualidades o accidentes de cada ser humano.
El derecho para regular la conducta del hombre en su aspecto individual, creó el término “persona
humana” y para regular la conducta del hombre en su aspecto social, como un grupo organizado con
distintos fines, los cuales deben ser siempre lícitos, creó la figura de la “persona jurídica”.

Es importante saber que tanto la “persona humana” como “la persona jurídica” cuando
participan en una relación jurídica concreta se las denominan SUJETOS DE DERECHO.

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PERSONAS

HUMANA JURÍDICA

PÚBLICA

PRIVADA

 “Persona humana”: La misma se encuentra regulada en el Código Civil y Comercial


Argentino que establece regulaciones desde la concepción hasta la muerte. Incluso regula la
post-muerte a través del derecho hereditario o sucesorio.
El autor del anterior Código Civil Argentino, Vélez Sarsfield, la definió de la siguiente manera:
“Son personas físicas todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer
obligaciones que presentasen signos característicos de humanidad”

El ordenamiento jurídico cuando analiza la conducta del hombre como parte de un grupo social
organizado la denomina:
 “Persona jurídica”: la misma es definida en el artículo 141 del Código Civil y Comercial de la
Nación:
“Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les
confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de
su objeto y los fines de su creación.”
Esta definición está fundada en la realidad social, en virtud de la cual grupos humanos
organizados, en atención a sus fines, gozan de la personalidad jurídica y están dotados de
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.

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Clasificación de las personas jurídicas:
 Públicas: Art. 146
1) Estado Nacional, Provincial y Municipal. (Persona jurídica necesaria).Las
entidades autárquicas. Ej. la S.S.N.
2) Los Estados extranjeros, las organizaciones internacionales.
3) La Iglesia Católica.
 Privadas: Art. 148
a) las sociedades;
b) las asociaciones civiles;
c) las simples asociaciones;
d) las fundaciones;
e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;
f) las mutuales;
g) las cooperativas;
h) el consorcio de propiedad horizontal;
i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y
cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de
funcionamiento.

La personalidad jurídica
Es muy importante saber que todas las
“personas físicas” o de “existencia visible”
nacen y mueren con una personalidad jurídica,
esto quiere decir que la persona en su
condición humana puede ejercer por sí o por
otros sus derechos y obligaciones. La misma
no se pierde por ningún acontecimiento, sino
que se extingue con la muerte, fin de la
existencia humana.

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La personalidad jurídica se goza de manera plena con la mayoría de edad, a partir de los 18 años
cumplidos, antes de esa edad los actos civiles y comerciales serán ejercidos a través de los
representantes legales que establece la ley, le detallamos los mismos:
 Las personas por nacer y los menores de 18 años ejercerán sus derechos:
a través de sus padres mediante el instituto denominado “Responsabilidad Parental” como
también aquellos menores que no tienen padres o que aun teniendo los mismos designan a
un adulto llamado tutor para que ejerza los actos del derecho privado bajo el instituto conocido
como “Tutela”.
 Los mayores incapaces serán representados a través de un adulto llamado curador, este
instituto se lo conoce como “Curatela”.
A diferencia de la “Persona humana”, la “Persona Jurídica”, si puede perder su personalidad
jurídica. En la persona jurídica o de existencia ideal, al término de personalidad jurídica lo
denominamos también como “personería jurídica”, la cual consiste en el reconocimiento a un grupo
de seres humanos, una organización, una empresa u otra entidad para asumir una actividad o una
obligación que produce una plena responsabilidad desde la mirada jurídica, tanto frente a sí mismo
como respecto a otros. La regulación de la personería jurídica depende de cada Nación.
La personería jurídica nace a partir de un acto jurídico (conocido como acto de constitución) que
incluye el reconocimiento por parte de un organismo administrativo o de una autoridad. Lo habitual
es que dicho acto constitutivo incluya la inscripción de la personería en un registro público. Ej.: Para
que una sociedad pueda operar como aseguradora, quien otorgará la personería jurídica va ser la Superintendencia de
Seguros de la Nación.
Las personas jurídicas tienen que tener una serie de órganos que se encargan de dirigirlas,
desarrollar sus acciones y así conseguir los objetivos y resultados que se han establecido. En
concreto, entre los órganos más habituales que existen se encuentran el consejo de Administración,
que es el que se encarga de administrar y también de representar a aquella, o la Junta de socios, la
asamblea que es el órgano de gobierno, etc.-
Y todo ello sin olvidar tampoco que cualquier persona jurídica debe contar con un estatuto que
será el documento que establecerá sus propias normas de funcionamiento. Es un contrato que
vincula a sus miembros y funciona como ley interna. Es muy importante destacar que la persona
jurídica sólo tiene responsabilidad civil, pero no penal. La responsabilidad penal sólo se aplica a las
personas humanas que están detrás de ella. En el caso concreto a sus representantes.

Fin de la existencia de la personería jurídica


La persona jurídica, en términos generales, se extingue del mismo modo en que se produjo su
creación. (María Emilia Lloveras de Resk, María Virginia Bertoldi de Fourcade, María Teresa Bergoglio, Lecciones Derecho Civil (Personas

naturales y jurídicas), Editorial Advocatus, Edición 2005, págs. 289 – 290). Por lo tanto será necesario distinguir, en primer
término entre las personas jurídicas públicas y las personas jurídicas privadas.
Las personas jurídicas públicas no finalizan su existencia conforme a las normas civiles, sino a
las normas que les dieron origen: La Constitución Nacional o la ley especial de creación.
El Código Civil y Comercial enumera varias causas de extinción de las personas jurídicas
privadas que requieren autorización para funcionar, pero en general son aplicables también a las
demás personas jurídicas. Dichas causas de extinción son (6):
Por disolución:
a) la decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por el
estatuto o disposición especial.-

b) el cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su


existencia;
c) la consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó, o la imposibilidad
sobreviviente de cumplirlo;
d) el vencimiento del plazo;
e) la declaración de quiebra; la disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por
avenimiento o se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo, o si la ley especial
prevé un régimen distinto;
f) la fusión respecto de las personas jurídicas que se fusionan o la persona o personas
jurídicas cuyo patrimonio es absorbido; y la escisión respecto de la persona jurídica que se
divide y destina todo su patrimonio;
g) la reducción a uno del número de miembros, si la ley especial exige pluralidad de ellos y
ésta no es restablecida dentro de los tres meses;
h) la denegatoria o revocación firmes de la autorización estatal para funcionar, cuando ésta
sea requerida;
i) el agotamiento de los bienes destinados a sostenerla;
j) cualquier otra causa prevista en el estatuto o en otras disposiciones de este Título o de ley
especial.
Ejemplos: Cumplió los fines para los que fue creada, por vencer el plazo de duración establecido en su estatuto.
Por revocación del Estado:
Revocación de la autorización estatal. La revocación de la autorización estatal debe fundarse en la
comisión de actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto y el reglamento.

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Los efectos que genera la extinción de la personería jurídica es que dejan ser sujeto de
derechos y obligaciones.

Atributos de la persona
Los atributos de las personas son cada
una de las propiedades, cualidades ó
características que le pertenecen esencial y
necesariamente, los cuales son intrínsecos e
inseparables tanto para las personas humanas
como para las personas jurídicas.- Los
atributos son cualidades jurídicas, que los
sujetos no pueden renunciar, ni ampliar o
disminuir convencionalmente.

Son atributos de la persona en general:


 El nombre
 La capacidad
 El domicilio
Las personas humanas además tienen el “estado” y las personas jurídicas tienen el
“patrimonio”.
Los caracteres de los atributos son los siguientes:
1) Necesarios: ninguna persona puede prescindir de ellos;
2) Inseparables: no se pueden separar de la persona;
3) Inalienables: no pueden ser enajenados
4) Imprescriptibles: no son susceptibles de prescripción;
5) Únicos: Solo se puede tener uno de cada clase.
El nombre: es la denominación que corresponde a cada persona y que sirve para
individualizarla dentro de una sociedad.-

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En las “personas humanas”, el nombre, está compuesto por dos elementos distintos que
responden a un único objetivo y a una misma naturaleza el prenombre o nombre de pila (Ej. Juan) y el
apellido (Ej. Juárez).
El nombre de pila es el elemento individual de la designación y se adquiere por la inscripción
en el Registro Civil.
El apellido es una designación común a todas las personas de una familia y se adquiere por la
filiación.
El nombre de las personas jurídicas (7): es el conjunto de palabras utilizadas para su designación.
Su importancia resulta de una doble función:
1) Identifica e individualiza a la persona jurídica en sus relaciones jurídicas.
2) Permite que los efectos celebrados por determinados sujetos que lo emplean se imputen a la
persona jurídica. María Emilia Lloveras de Resk, María Virginia Bertoldi de Fourcade, María Teresa Bergoglio, Lecciones
Las normas que regulan el nombre de las personas jurídicas se encuentran en distintos cuerpos
normativos.
Por su parte citaremos a la ley 19.550 de sociedades comerciales, donde el término nombre es
en su aspecto genérico, pero el mismo puede denominarse “razón social” o “denominación”.
La razón social: se forma con el nombre de algunos de los socios o la de todos, debiendo
contener la palabra compañía o su abreviatura. Llevan razón social las sociedades que responden
solidaria e ilimitadamente, aunque en forma subsidiaria, por las obligaciones sociales. Ej. Juan Gutiérrez
y Cía.
La denominación social es el nombre social que no es la razón social y puede consistir en un
nombre de fantasía. Ej. La Confianza S.A.
Capacidad: es la aptitud o grado de aptitud para ser titular y ejercer derechos u obligaciones.
Hablamos de capacidad de hecho y de derecho. En nuestra legislación la regla es la
capacidad y la excepción es la incapacidad
Se entiende que la capacidad de hecho es el medio de hacer efectiva la capacidad de derecho.

La capacidad de:
 Derecho: “es el grado de aptitud para ser titular de derechos y obligaciones”. La
posibilidad de ser titulares de derechos se presenta en grados, porque esta capacidad no
puede faltar de manera absoluta, pero tampoco se puede reconocerse sin limitaciones.

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La capacidad de derecho no puede faltar totalmente porque esta institución constituye el
núcleo central de la personalidad jurídica.
Las limitaciones en la capacidad de derecho siempre apuntan al interés de orden público.
Destacamos que la capacidad de derecho es un atributo tanto de la persona humana como de
la persona jurídica.

 Ejercicio: es la “aptitud o grado de aptitud de las personas humanas para ejercer por sí
los actos de la vida civil. Esta definición a diferencia de la capacidad de derecho, las
personas pueden gozar absolutamente o restringidamente esa capacidad de hecho. Por lo
tanto, la capacidad de hecho no es un atributo de la persona, porque puede faltar. En el caso
de las personas jurídicas no existe la capacidad de hecho porque es propia de la persona
humana, del hombre como ser racional que goza de voluntad, en la presencia de lo que Orgaz
llama “aptitud de querer y de obrar”. En cambio las personas jurídicas actúan a través de sus
órganos, que son personas humanas y cuyos actos se reputan actos de la persona jurídica.

La capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio a pesar de ser diferentes, poseen


caracteres comunes:
1) El principio general de la capacidad: Todas las personas son capaces de hecho y derecho en
tanto no exista un proceso judicial y un juez establezca expresamente su incapacidad.

2) La excepción de la incapacidad: constituye una limitación de capacidad, posee un carácter


excepcional y deben ser expresamente establecida por decisión judicial.

3) Normas de orden público, son aquellas normativas que no pueden disponer o modificar o
renunciar las partes.

La incapacidad puede ser:


 De derecho: existe cuando falta en la persona la aptitud para ser titular de un derecho o de
una obligación; en este sentido, Buteler define a la incapacidad de derecho como “la
prohibición de la adquisición de cierto derecho o del ejercicio de cierto acto por sí o por otra
persona”. La incapacidad de derecho alcanza a todas las personas tanto humanas como
jurídicas. Debemos destacar que no existe en nuestro sistema jurídico personas con
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incapacidad absoluta de derecho porque sería negarle la personalidad jurídica, es siempre
relativa. Su fundamento radica en la protección de un interés ajeno a la persona del mismo
incapaz, interés que afecta a la sociedad misma, llamado orden público. La incapacidad de
derecho no posee remedio legal. Los actos prohibidos no pueden celebrarse válidamente ni
por el incapaz ni por otra persona en su nombre. La celebración de un acto jurídico en
violación de normas de incapacidad de derecho torna al acto nulo.
En el Código Civil y Comercial argentino las incapacidades de derecho no se encuentra
sistematizado en una norma o más normas, sino que, por el contrario se hallan dispersas en
diferentes normas.
Las prohibiciones legales, se establecen en abstracto en relación a ciertas categorías de
personas, o a la posición social que ocupan, Ej. en razón a su investidura (Ej. El juez), su
función (Ej. Padres) su situación (Ej. Confesor del causante) o su estado (Ej. Esposo), del objeto de su
creación (Ej. Persona jurídica) y siempre con prescindencia de la persona concreta en sí misma.
Se está protegiendo un interés superior que afecta a la misma sociedad: la recta administración de
justicia, por lo que está en juego el orden público.

 De ejercicio; existe cuando la persona humana carece para ejercer por si misma los derechos
que posee y otorgar por sí actos jurídicos válidos. La ley civil declara incapaces de ejercicio
aquellas personas que carecen de voluntad o que poseyéndola le falta madurez o se
encuentra impedida para expresarlas. En este sentido nos encontramos que son incapaces de
ejercicio, entre otros, las personas por nacer, los menores de 13 años y los declarados
incapaces a través de sentencia judicial y con el alcance que ésta establezca. El fundamento
de la incapacidad radica entonces, en la imposibilidad física o de obrar. A través de la
declaración de incapacidad el orden jurídico tiende a proteger a la persona del incapaz que se
encuentra en situación de inferioridad en las relaciones jurídicas por ausencia o falta de
voluntad, de madurez o posibilidad de manifestarse. Se suele decir entonces, que la
incapacidad ejercicio se ordena a favor del incapaz, por lo que el interés protegido en la
incapacidad de hecho es siempre privado. A diferencia de la incapacidad de derecho, ésta
cuenta con remedio legal a través de la representación necesaria.

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El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece
años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente
gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su
persona o a sus bienes.
En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el art.
43 del CCCN, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades
y circunstancias de la persona. El o los apoyos designados deben promover la autonomía y
favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Por excepción,
cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y
expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte
ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador (art. 32CCCN).
Durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos
personales y patrimoniales de la persona. En tal caso, la decisión debe determinar qué actos
requieren la asistencia de uno o varios apoyos, y cuáles la representación de un curador. También
puede designar redes de apoyo y personas que actúen con funciones específicas según el caso.

El domicilio, es la sede legal, es su asiento


jurídico. Es el lugar donde el derecho sitúa
tanto a la persona humana como jurídica
para la generalidad de sus relaciones.

Importancia. El domicilio es de gran importancia práctica, ya que:


Sirve para determinar la ley aplicable (Ej.: La capacidad de ejercicio se rige por el domicilio de la persona; las
sucesiones se rigen por la ley del domicilio del causante, la actividad del P.A.S. exige domicilio real en el país, esto está
regulado art. 4 inc. a de la ley 22400)

20
Fija la competencia de los jueces. De acuerdo al domicilio le va a corresponder litigar en una causa
judicial en un lugar o en otro lugar. Esto se denomina jurídicamente jurisdicción aplicable al caso
concreto y tiene que ver con el domicilio.
Sirve para hacer notificaciones: Ya que las mismas se deben efectuar en el domicilio del notificado.
Ej.: El asegurador cuando debe comunicar el rechazo de un siniestro lo debe realizar mediante carta documento al
domicilio que ha declarado el asegurado. La carta documento es un medio de notificación de carácter privado y
fehaciente. Si el asegurado cambio de domicilio y no se lo comunicó al asegurador, la notificación emitida por éste en el
domicilio declarado inicialmente por el asegurado es válida en nuestro sistema jurídico.-
El domicilio presenta los siguientes caracteres:
Es legal: pues está fijado por la ley. Ej.: Nuestro
Código Civil y Comercial lo regula desde el art. 73.
Necesario: dado que es indispensable para ubicar
a una persona ya sea para exigirle el cumplimiento
de obligaciones o para atribuirles derechos. La ley
fija un lugar de domicilio, aún para aquellas
personas que no tienen un lugar de residencia fijo.
Único: a los efectos legales solo se puede tener un
solo domicilio en general.
El domicilio general es el que se aplica a todas las relaciones jurídicas de una persona: el
mismo se subdivide en domicilio real, domicilio legal y domicilio especial o constituido o
contractual.
El domicilio real, es el lugar de residencia, los requisitos para que exista el mismo son los
siguientes:
 El elemento material (corpus): que tenga la residencia efectiva en ese lugar
 El elemento intencional (animus): que tenga intención de permanecer en ese lugar.
Caracteres:
 Voluntario: porque lo fija voluntariamente la persona; no se puede obligar a alguien en residir
un lugar determinado o no (Esto lo diferencia del domicilio legal que es forzoso)
 Mutable: porque el individuo puede cambiarlo de un lugar a otro.
 Inviolable (art. 18 C.N.)

21
El domicilio legal, es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra que una persona
determinada reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento
de sus obligaciones.
a) los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones, no
siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple comisión;
b) los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando;
c) los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido,
lo tienen en el lugar de su residencia actual;
d) las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes
Caracteres:
Forzoso: es impuesto por la ley independientemente de la voluntad de la persona.
Es excepcional: solo se aplica en los casos enumerados por la ley.
El domicilio especial o constituido, es aquel que consiste en una derogación del domicilio
general, es aquel que se establece para ciertas relaciones jurídicas:
Ejemplos:
Domicilio convencional: es el acordado por los sujetos de una relación jurídica de carácter contractual donde fijan
los efectos legales derivado de ese acto jurídico.

Domicilio procesal, es el que está obligado a constituir una persona que intervenga en un
juicio. Su constitución es obligatoria. Normalmente la parte lo constituye en el domicilio de su
abogado.

Estado: es la posición jurídica que tiene una persona dentro del núcleo familiar que influye
sobre un cúmulo de derechos y obligaciones. Este atributo es exclusivamente de la persona
humana.
Ejemplo: El estado de la persona se vincula al estado de padre, de hijo, de hermano, de soltero, de casado, de
divorciado, etc.
Es muy importante saber que una persona no puede tener más de un mismo estado civil a la
vez.
Ejemplo: una persona no puede ser soltera y casada a la vez.
Asi tenemos entonces que los estados son: Soltero, casado, divorciado y viudo. Se deja claro
que las personas jurídicas no cuentan con este atributo, que solo se reserva a las personas
humanas.

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.

Patrimonio: es el conjunto o la universalidad


de bienes de una persona. En el concepto de
bienes quedan comprendidas: las cosas y
los derechos susceptibles de tener “valor un
económico”.
Composición del patrimonio
El patrimonio está compuesto por un “activo” y un “pasivo”. El activo está compuesto por todos
los bienes que tiene una persona, es decir por todas las “cosas” y los “derechos” que posea, y que
sean susceptibles de tener un valor económico. “El pasivo” está formado por las deudas y
obligaciones que haya contraído la persona.

Naturaleza Jurídica
Es un atributo de la personalidad y una universalidad jurídica.
El patrimonio de una persona es la universalidad jurídica de sus cosas, sus derechos reales y
de sus derechos personales, bajo la relación de un valor pecuniario, es decir como bienes.

Tanto las personas humanas como las jurídicas tienen patrimonio. No pudiendo faltar este en
las personas Jurídicas, pero si en las personas humanas.

Presunción de muerte
Cuando una persona se ausenta de su domicilio sin dejar apoderado, y sus bienes se hallan
en peligro, puede solicitarse la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento por parte
interesada, y nombrar para dichos bienes un curador.
Esta situación se encuentra regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación que
establece que transcurridos al menos tres años, desde la última noticia que se tuvo de la existencia
de una persona humana, se ocasiona que se presuma su fallecimiento, no siendo necesario que se
haya primero declarado la ausencia, agregando “haya o no dejado apoderado” pues en este caso ya
no se trata solo del cuidado de sus bienes sino de dar certeza a todas sus relaciones jurídicas.

23
OBJETOS DEL DERECHO: LAS COSAS Y LOS BIENES. CLASIFICACIÓN DE
COSAS. CONCEPTO DE PATRIMONIO. COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO.
“Se entiende por objeto de derecho todo aquello externo al sujeto o a los sujetos de la
relación jurídica, como son las cosas, los bienes, la energía y fuerzas naturales susceptibles
de apropiación”.
En nuestro ordenamiento jurídico también puede ser objeto de derecho “las prestaciones;
aquellas conductas que un sujeto de derecho debe hacer o no hacer en virtud de lo dispuesto
por una o más normas jurídicas determinadas”, pero a estas últimas las llamamos objeto de
las obligaciones.

Concepto de cosas y de bienes

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Definiremos a las cosas como los
objetos materiales susceptibles de tener
un valor.
Definiremos a los bienes como los
objetos inmateriales susceptibles de
tener un valor, es decir, los derechos.
Incluimos en estos conceptos a la
energía y cualquier fuerza natural que se
pueda apropiar.

Clasificación de las cosas de acuerdo a distintos criterios

Según la vinculación con el patrimonio

Dentro del Patrimonio: Cuando recae sobre ellas un derecho de propiedad, es decir
que pertenecen a alguien. Tienen dueño.-

Fuera del Patrimonio: Res nulius, cosas sin dueño. Ej. Los caracoles en las playas.

Según su utilización o disposición

Dentro del Comercio: Aquellos que son susceptibles de ser objeto de relaciones jurídicas
privadas.

Fuera del Comercio: Aquellas que no pueden ser objeto de relaciones jurídicas privadas. Ej.
Los bienes del Estado, requieren un acto o autorización gubernamental.

Los bienes del menor adquiridos por una herencia, los padres necesitaran de la autorización del juez para poder
enajenarlos.

Según su naturaleza
1- Inmuebles y muebles.
Inmuebles: Son aquellos que NO pueden ser trasladadas de un lugar a otro o no.-
Pueden serlo por su naturaleza – por accesión o su carácter representativo.

a) Inmuebles por naturaleza: Las cosas que se encuentran inmovilizadas por


sí mismas, el suelo, todo lo incorporado al mismo de manera orgánica, y
debajo de éste sin haber mediado hecho del hombre.

b) Inmuebles por accesión: Los muebles que se encuentran inmovilizados


por su adhesión física al suelo de manera perpetua. Ej. Las rejas de una vivienda.
c) Inmuebles por carácter representativo: Instrumentos públicos donde
consta la adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles - excepto
hipoteca y anticresis. Ej.: La escritura de una propiedad.

Muebles: Son aquellos que SI pueden ser trasladados por sí mismos o por una fuerza
externa. Excepto los accesorios de un inmueble que por tal adquieren el carácter de
inmuebles por accesión. Ejemplo: los animales, un auto, un libro, etc.

2- Fungibles y No Fungibles: Según sean sustituibles unas por otras o no. Ej. Los cereales son
cosas fungibles, un auto es una cosa no fungible dado que cada unidad tiene su propio dominio, número de
chasis, número de motor, etc.

3- Consumibles y No consumibles: Según se extinguen o pierdan su existencia con el


primer uso que se haga de aquellas. Ej. Los alimentos y el dinero se consumen con el primer uso.
Una moto es una cosa no consumible, dado que no se extingue con el primer uso.

4- Divisibles o Indivisibles: Según puedan o no ser fraccionadas formando otros tantos


menores pero completos entre sí. No alterando su esencia. Ej.: la tierra es una cosa divisible. Un
caballo es una cosa indivisible.

Frutos y Productos: Según sean o no derivados de otras cosas.


 Frutos: Son cosas que provienen de otras pero que periódicamente se reproduce. Ej.
Las manzanas de un árbol, crías de un animal, etc.

 Productos: Son derivados de otras cosas que, al ser extraídas no tienen cualidad
reproductiva. Ej.: Los minerales.

Según la relación con las personas

 Bienes de estado
Los que a su vez pueden ser:
 Públicos
 Privados
26
HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS: DEFINICIÓN. CLASIFICACIÓN DE LOS
HECHOS JURÍDICOS. PRUEBA DE LOS ACTOS JURÍDICOS.

Concepto
El término “Hecho” sirve para expresar
cualquier acontecimiento que ocurra en el
mundo, sea producido por el hombre o no
(ej.: un terremoto, una inundación, la
muerta natural, etc.)

Algunos hechos no influyen para nada en el campo jurídico (ej.: un estornudo, un trueno) y se lo
denomina “simple hecho”.
Otros, por el contrario, producen efectos o consecuencias jurídicas (ej.: la muerte de una persona)
y se lo llama “hechos jurídicos”.-
El “hecho jurídico”, está regulado en el artículo 257 del Código Civil y Comercial.: “todo
acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento, modificación o
extinción de relaciones o situaciones jurídicas”.
Los hechos jurídicos son la causa generadora, eficiente, productora que genera una
consecuencia condicionante que son los efectos jurídicos, reflejados en derechos u obligaciones.

Clasificación de los hechos jurídicos

Dentro de los hechos jurídicos, podemos decir que hay dos tipos de hecho: “naturales” y
“humanos” Ángel Miguel Font, Guía de Estudio – Civil- Parte Gral. Editorial Estudio. Edición 2012. Pág.159.
 Los “hechos naturales”, son aquellos que se producen por causas extrañas al hombre.
Estos hechos jurídicos sin la intervención del hombre pueden dar lugar a efectos jurídicos. (Ej.:

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la muerte de una persona produce la apertura de una sucesión, un terremoto, puede destruir una casa y hacer
nacer el derecho a cobrar un seguro).-
 Los “hechos humanos” son aquellos realizados por el hombre (Ej.: edificar, sembrar, cultivar, etc.).
Los hechos humanos pueden ser “voluntarios” o “involuntarios”.

 Involuntarios: cuando el hombre lo realiza sin voluntad, es decir sin discernimiento, sin
intención y sin libertad (Ej.: Me empujan y al caer causo daños). Los hechos involuntarios no
producen, por sí, obligación alguna para su autor.
 Voluntarios: cuando son ejecutados con discernimiento, intención y libertad. Los hechos
voluntarios pueden ser “lícitos” o “ilícitos”

 Lícitos: Son los hechos voluntarios no prohibidos por la ley. Cuando el hecho voluntario lícito
tiene por fin inmediato producir efectos jurídicos, como la adquisición, modificación o extinción
de derechos, se denomina “Acto Jurídico”. Ej.: contratar un seguro, realizar la denuncia de un accidente
en la aseguradora la cual se denomina denuncia de siniestros, otro tipo de contratos, testamentos, etc.

Cuando no tenga por fin inmediato producir efectos jurídicos se denominaran simplemente
“acto lícito” o “simple acto”. (Ej.: la “Gestión de Negocios”, el caso de aquella persona que se hace cargo de una
propiedad ajena que requiere indispensablemente reparaciones urgentes en su interior, el dueño está ausente, de viaje
y no ha dejado la instrucción alguna y el vecino comedido se convierte en un gestor de negocios. Interviene por motu
propio en la cosa ajena y se hace cargo de aquellas reparaciones impostergables y de esa manera nace una relación
jurídica. Todo lo que hizo el gestor en provecho de la propiedad ajena deberá ser reembolsado del mismo modo, el
gestor compromete su diligencia o la que acostumbra en poner en sus propios negocios, ha nacido pues una relación
jurídica sin que de antemano haya estado la voluntad orientada a crearla, a generarla).
 Ilícitos: son aquellos cuya realización positiva (hacer) o negativa (no hacer), está prohibida
por la ley o por disposiciones municipales o policiales y a raíz de los cuales se produce un
daño. Los actos ilícitos pueden ser “delitos” o “cuasi-delitos”

 “Delitos”: son los actos ilícitos realizados con la intención de dañar (dolo).
(Ej.: declarar en la aseguradora un accidente falso en connivencia o complicidad con el supuesto tercero
damnificado con los fines de cobrar una indemnización).
 “Cuasi-delitos”: cuando el autor no actuó con la intención de dañar, pero el daño se ha
producido porque ha actuado con negligencia o imprudencia. (Ej.: un accidente de tránsito).

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El Siguiente cuadro resume esta clasificación:

HECHOS

NATURALES HUMANOS

VOLUNTARIOS INVOLUNTARIOS

LÍCITOS ILÍCITOS

DELITOS CUASIDELITOS

Acto Jurídico
Concepto: Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato la
adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ángel Miguel Font, Guía de

Estudio – Civil- Parte Gral. Editorial Estudio. Edición 2012. Pág.160.-

El fin inmediato de establecer relaciones jurídicas es el carácter que permite distinguir a los
actos jurídicos de los simples actos voluntarios lícitos. Estos últimos pueden tener ciertas
consecuencias en el plano jurídico, pero no han sido buscadas específicamente por el autor al
realizar el acto.

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Elementos
Se distinguen elementos esenciales
Elementos esenciales: Son aquellos de cuya existencia depende la del acto jurídico como tal, ellos
son el sujeto, el objeto y la causa.
a) El sujeto: Es el autor del acto jurídico, quien debe estar dotado de capacidad para su
otorgamiento.
b) El objeto: deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese
prohibido que sean objeto de algún acto jurídico o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios
a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o
de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean
conformes a esta disposición, son nulos como si no tuvieran objeto. El objeto de los actos jurídicos,
entonces, deben ser cosas o hechos. Estos últimos deben ser: material y jurídicamente posibles.
c) La causa: La causa es el motivo o razón que determinó a las partes a otorgar el acto jurídico.
DIFERENCIA ENTRE HECHO Y ACTO JURÍDICO Ab. Elisa Domene, Apuntes de FAPASA.
Entre el hecho jurídico y el acto jurídico existe la diferencia que hay entre género y
especie, el acto jurídico es una especie del genero hecho jurídico por lo cual todo acto
jurídico es también un hecho jurídico pero no todo hecho jurídico es un acto jurídico.
Además el acto jurídico tiene un fin inmediato o propósito querido por las partes que es
el de producir un efecto jurídico, lo que no ocurre con el hecho jurídico cuyo efecto se
produce porque la ley así lo dispone es decir que solo tiene relevancia jurídica en virtud
de la ley.

Ejemplos:
Hechos jurídicos: El nacimiento, la muerte, una catástrofe natural.
Actos jurídicos: Celebración de un contrato, hacer un testamento, Prestar el consentimiento matrimonial.

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Teoría general de los actos voluntarios
Para que un acto sea considerado voluntario debe reunir condiciones internas
(Discernimiento, intención y libertad) y condiciones externas (forma de manifestar la voluntad)

Condiciones internas: Los hechos son voluntarios si son ejecutados con discernimiento, intención y
libertad. Ángel Miguel Font, Guía de Estudio – Civil- Parte Gral. Editorial Estudio. Edición 2012. Pág. 162.

Discernimiento: Es la facultad que le permite a la persona apreciar y saber, lo que está


haciendo, de modo tal que le sea posible comprender el acto.

Las causas que afectan el discernimiento son:


La edad: Los menores sólo tienen discernimiento después de los 10 años para los actos ilícitos y de los 13 años para
los actos lícitos. Esta presunción no admite prueba de lo contrario.
La demencia: los actos realizados por los dementes se consideran realizados sin discernimiento, salvo que hayan
actuado en un intervalo de lucidez.
La privación accidental de la razón: caso de personas que por razones pasajeras se hallan privadas
temporalmente de discernimiento como ser: Lo que a raíz de un golpe pierden el uso de la razón; o los ebrios, o los que
están bajo estado hipnótico.

Intención: Consiste en el propósito de realizar el acto. Afectan la intención: el error, la


ignorancia y el dolor.

Las causas que afectan la intención son:


a) Error: consiste en una falsa noción sobre un determinado punto. La persona cree que sabe
algo, pero en realidad sabe equivocado.
b) Ignorancia: es la ausencia completa de conocimiento. La persona no está errada o
equivocada, directamente, no sabe ignora todo lo relacionado con un determinado punto.
c) Dolo: existe dolo, cuando una persona por medio de cualquier ardid o engaño, realizado con
astucia, artificio o maquinación, induce a otra persona a la realización o ejecución de algún
acto. Ej. Hay dolo cuando una persona vende a otra una casa, ocultando que tiene problemas de cimientos.

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Libertad: consiste en la posibilidad del individuo, de decidir o elegir por sí mismo la
realización de sus actos. La libertad se ve afectada por la fuerza (violencia física) y la
intimidación (violencia moral)

Condiciones externas: Para que un acto sea válido es necesario que la voluntad sea manifestada
por hechos exteriores que demuestren su existencia.
La manifestación de la voluntad puede ser:
a) Formal o no formal:
o Formal: la eficacia del acto depende de las formalidades que exigen la ley.
o No formal: la ley no exige ninguna formalidad; el acto será válido cualquiera sea la
forma de la manifestación de voluntad que las partes hayan elegido.
b) Expresa o tácita:
o Expresa: cuando la voluntad se manifiesta verbalmente o por escrito o por otros
signos inequívocos. Ej.: Signo inequívoco es decir con la cabeza sí.

o Tácita: cuando resulta de los actos por los cuales se puede conocer con
certidumbre la existencia de la voluntad. Ej.: la persona que va a un autoservicio, toma las
mercaderías y luego abona en la caja, manifiesta tácitamente su voluntad de comprar; la persona
que sube al colectivo, y sin emitir palabra, paga su boleto, manifiesta su voluntad de celebrar el
contrato del campo. La persona que contrata un seguro para su vivienda, una vez recibida la póliza
tiene un plazo de 30 días para reclamar algún error en la información de la misma, vencido este
término se considera que presto conformidad en la confección de la misma (art.12, Ley 17418)
o Presumidos por la ley: cuando la voluntad resulta de la presunción de la ley en los
casos en que ella expresamente lo dispone. Ej.: Si un pagaré se encuentra en poder del
deudor, se presume que el acreedor se lo entregó voluntariamente, salvo prueba en contra.
o Silencio: A veces el silencio es una forma de expresión. En principio el que calla
jurídicamente nada dice. Pero en ciertas ocasiones puede tener valor legal. Ej.
Silencio ante requerimientos legales que le dan valor. O silencio ante declaraciones precedentes.

32
Vicios de la voluntad
Concepto (14): Se denominan así a ciertos defectos, coetáneos a su nacimiento, susceptibles
de causar la nulidad o bien de privar de efectos al acto jurídico. Tales defectos o vicios
pueden afectar la voluntad del sujeto o bien al acto jurídico directamente. Ab. Elisa Domene, Apuntes de
FAPASA.

Vicios de la voluntad: Error, dolo y violencia

a) Ignorancia o error: Existe ignorancia cuando la persona desconoce el significado de alguna cosa,
y error cuando tiene una falsa idea al respecto. Al hablar de error como vicio de la voluntad se
comprenden los dos conceptos.
El error puede ser de hecho o de derecho. El primero está referido a circunstancias fácticas (el
ejemplo clásico es el de aquel que, deseando adquirir un determinado bien, termina comprando otro
por su situación de confusión respecto de la individualidad de uno y otro). El error de derecho, en
cambio, se da por ignorar el otorgante del acto cuál es el régimen jurídico que resulta aplicable al
mismo (las partes constituyen una sociedad con el objeto de funcionar como banco, ignorando que la
ley de entidades financieras y su reglamentación tiene establecido un sistema cerrado al respecto).
El error de derecho no impedirá los efectos legales de los actos lícitos, ni excusará la
responsabilidad por los ilícitos.

33
El error de hecho, a su vez, puede ser esencial o accidental.
Existen distintos supuestos de error esencial:
- "acerca de la naturaleza del acto": Ej. creo estar comprando un bien, cuando en realidad sólo estoy alquilando su
uso.
- "acerca del objeto": Ej. Deseo comprar cien kg. de maíz y término adquiriendo una tonelada.
- "acerca de la persona": Ej. Quiero donar una suma de dinero al hijo mayor de una persona amiga, con el fin de
costearle los estudios y se la dono al otro hijo que no tiene vocación alguna.
- "acerca de la causa principal del acto o sobre la cualidad de la cosa que se ha tenido en mira": Ej.
Quiero comprar un cuadro de Rafael y se me entrega una copia; aquí el error recae sobre la causa principal, porque yo
me decidí a comprar teniendo en mira que debía ser un cuadro auténtico de ese artista. En cuanto al error sobre la
cualidad de la cosa, se produciría si creo adquirir un perro de raza con "pedigree" y resulta que el animal no lo tiene.

Efectos del error:


El Código prevé que el error esencial determina la nulidad del acto.
En realidad, cuando el error recae sobre la naturaleza del acto o sobre el objeto, se produciría
la falta de un elemento esencial de los actos jurídicos, por lo que la doctrina en general entiende que
se trataría de supuestos de actos inexistentes. Para que haya nulidad tiene que existir el acto jurídico
y en los casos señalados directamente no habría acto jurídico por ausencia de un elemento esencial
(el objeto).
Es necesario resaltar que, para que el error esencial incurrido por el agente pueda causar la
nulidad del acto, debe haber existido razón para errar; no siendo alegable el error cuando ha
mediado una negligencia culpable de la parte que lo invoca.

b) El dolo:
Es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o
maquinación que se emplee por una de las partes para conseguir la ejecución del acto jurídico.

Requisitos que debe reunir el dolo como vicio de la voluntad:


- debe ser grave;
- determinante del otorgamiento del acto por la contraparte;
- debe haber causado un daño importante;
- no debe tratarse de dolo recíproco (por ambas partes).

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Efectos del dolo:
Cuando reúna los requisitos expuestos, el dolo determinará la nulidad del acto (el acto será
anulable, de nulidad relativa). Asimismo, por aplicación de las reglas generales de la
responsabilidad, el que hubiere incurrido en acción dolosa deberá satisfacer al perjudicado los daños
y perjuicios derivados de tal acción.
Si el dolo proviniera de un tercero serán aplicables las reglas que regulan la violencia de un
tercero como vicio de la voluntad.

c) Violencia:
Existe cuando se emplee contra el sujeto una fuerza irresistible o se inspire a su respecto un
temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o de su
cónyuge, descendientes o ascendientes, legítimos o ilegítimos para conseguir la ejecución del acto
jurídico.
En el concepto dado quedan comprendidas tanto la violencia física como la violencia moral o
intimidación.
Requisitos que debe reunir la violencia moral como vicio del consentimiento:
- debe tratarse de una amenaza injusta (no lo sería si alguien que ha cumplido la prestación a su
cargo, intima al otro a cumplir bajo apercibimiento de iniciarle acciones legales y ejecutarle los
bienes).
- la amenaza debe generar un temor fundado en la persona. La intimidación no afectará la validez de
los actos, sino cuando por la condición de la persona, su carácter, habitudes o sexo, pueda juzgarse
que ha debido racionalmente hacerle una fuerte impresión.
- la amenaza debe referirse a la causación de un mal inminente y grave.
Efectos de la violencia:
Reuniendo los requisitos expuestos, la violencia determinará la nulidad del acto (el acto será
anulable, de nulidad relativa); debiendo indemnizarse los daños causados a la parte víctima de la
violencia.

Vicios de la buena fe: Simulación, fraude y lesión subjetiva Ángel Miguel Font, Guía de Estudio – Civil- Parte Gral.

Editorial Estudio. Edición 2012. Pág.212.-

35
Simulación
La simulación, es un vicio exclusivo de los actos jurídicos, y su característica es la de afectar
la buena fe de terceros. En términos generales, “simular” es ocultar la verdad.
Ejemplo de simulación: Pedro tiene muchos acreedores y para que estos no le ejecuten los bienes, simula que se
los vende a Martín.

La simulación tiene lugar cuando se da esta serie de requisitos:


1. Cuando se encubre el carácter de acto jurídico de un acto bajo la apariencia de otro.
Ejemplo: Se encubre un contrato de donación, simulando que es un venta
2. Cuando el contrato no contiene cláusulas que no son sinceras (ej.: Cláusulas en que el
precio es superior al verdadero precio de venta);
3. O fechas que no son verdaderas (ej.: En el mercado asegurador muchas veces los asegurados
declaran fechas posteriores del siniestro, dado que en la fecha real que ocurrió el accidente no tenía
cobertura contable)
4. O cuando por él se constituyen o transmiten derecho a personas interpuestas, que no
son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten (ej.: Quiero donar mis
bienes a Luis, pero como no quiero que nadie se entere, simulo donarlos a Aníbal, quien por un
contradocumento, se obliga a transmitirlos a Luis).

Clases de simulación:
Absoluta: Cuando se celebra un acto que nada tiene de real. Ej.: La Constructora OPUS S.R.L tiene
personas en calidad de monotributistas bajo el contrato de locación de obras cuando en realidad son empleados en
relación de dependencia.
Relativa: Cuando se emplea para dar a un acto jurídico una apariencia que oculta su verdadero
carácter (Lucas siendo PAS, decide realizar un cambio en su vida y se va vivir al exterior, previamente le dona la
cartera de clientes a su íntimo amigo, pero simula vendérsela)

Lícita: Cuando la simulación no es reprobada por la ley, a nadie perjudica ni tiene un fin ilícito.
Ilícita: Cuando la simulación es reprobada por la ley, perjudica a terceros o tiene un fin. Ej.: cuando se
hace para violar las leyes, esto se ve reflejado las personas que realizan una evasión al AFIP, fingiendo las
declaraciones juradas.

Fraude

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“Es el celebrado de mala fe por un deudor
insolvente, o por caer en ese estado, para
privar a sus acreedores de la garantía sobre
la cual pueden hacer efectivos sus
créditos”
Los elementos del fraude son:
 Eventus damni
 Concilius fraudi
El fraude es un acto contrario a derecho, es un acto ilícito, se conoce con el nombre de fraude
pauliano, concurren estos tres elementos:
 Es un acto ilícito, contrario a derecho
 Participa el dolo, la mala fe, respecto del deudor;
 Del fraude pauliano se sigue un perjuicio a los acreedores.
Existe un remedio para este tipo de actos ilícito es lo que se conoce como acción revocatoria o
acción pauliana, es el medio por el cual hace revocar los actos fraudulentos.

Lesión subjetiva
La lesión consiste en que una de las partes, explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia
de la otra, obtuviera por medio de ello, una ventaja patrimonial desproporcionada y sin
justificación.

Requisitos fundamentales:
La desproporción (elemento objetivo): debe existir una ventaja patrimonial desproporcionada,
en provecho de una de las partes.
La explotación (elemento subjetivo): debe existir un estado de necesidad, ligereza o
inexperiencia de la parte que sufre el perjuicio. Quien alegue haber sido víctima del vicio de lesión,
deberá probar que obró en tal estado y que en la otra parte aprovechó en favor propio, esa
necesidad, ligereza o inexperiencia. Sin embargo, dicha prueba no se requiere cuando la
desproporción fuese notable.

Prueba de los “actos jurídicos”


Puede definirse a la prueba como “la demostración legal de la veracidad de un hecho”;
evidentemente que no se trata de cualquier forma de demostración; ella debe hacerse
conforme a la ley.

 Por instrumentos públicos: Prueba su autenticidad “per se” ya que la ley presume que tanto
el documento como su contenido son auténticos. El instrumento público hace plena fe hasta
que se pruebe su falsedad por medio de querella.
 Por instrumentos particulares firmados o no firmados: estos son los realizados por los
particulares no requieren de formalidades rigiendo el “principio de libertad de formas”, pero
con la exigencia de la firma de las partes y el doble ejemplar.

Los instrumentos privados deben ser probados (debe ser reconocida la firma por la otra parte) a
diferencia de los públicos que hacen plena fe por sí mismos. Pero para que sea válido contra
terceros debe tener fecha cierta. Respecto de los instrumentos privados no firmados como los tickets
o los registros informáticos se consideran medios de prueba importante y principio de prueba de
existencia de un contrato.

 Por confesión de partes, judicial o extrajudicial: La confesión es la declaración de la parte


reconociendo la verdad de un hecho personal que produce efectos desfavorables para ellas y
favorables para la otra. Es la declaración de una persona contra sí misma (a confesión de
parte relevo de prueba). La confesión puede ser:
 Judicial: cuando se presenta dentro del proceso. Es la absolución de posiciones del
proceso civil.)
 Extrajudicial: Cuando se presta fuera de un proceso, no se hace ante juez.

 Por juramento judicial: Es la manifestación que hace una persona bajo juramente de
decir verdad y generalmente está referida a montos e importes.

 Por presunciones legales o judiciales: Las presunciones son las consecuencias que la
ley o el juez deducen de un hecho conocido para afirmar un hecho desconocido. Pueden
ser de dos clases:
 Legales: son establecidas por la ley y se dividen en dos:
38
*Iure et de iure: no admiten prueba en contrario.
*Iuris Tantum: admite prueba en contrario a cargo de quien pretenda
destruirla.
 Judiciales: son las que el juez establece por examen de los indicios según su criterio. Para
evitar la discrecionalidad judicial la ley exige que para tener fuerza probatoria las
presunciones judiciales deben fundarse en hechos reales y probados y además ser varias,
graves, precisas y concordantes.

 Por testigos: un testigo es un tercero extraño al juicio que declara acerca de los hechos
percibidos por sus sentidos que tengan relevancia a efectos de la prueba en la causa en
cuestión.

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OBLIGACIONES. CLASES DE OBLIGACIONES. EFECTOS DE LAS
OBLIGACIONES. MORA. DAÑO: CONCEPTO. VALUACIÓN.

La obligación implica una idea de


sometimiento, de sujeción, es el vínculo que
constriñe a la ejecución de algo.
Jurídicamente, “obligación” es el vínculo
de derecho que nos constriñe a pagar, a dar,
hacer o abstenernos a algo. Da la idea de un
Acreedor y un Deudor.
“La obligación es la relación jurídica en
virtud de la cual alguien denominado
DEUDOR debe SATISFACER LA
PRESTACIÓN a favor de otro llamado
ACREEDOR”. Autor: Llambías.

Elementos de la obligación: son los componentes indispensables para la existencia de la relación


jurídica denominada "obligación”.

 Los sujetos: son las personas humanas y jurídicas entre quienes se establece el nexo o
vínculo obligacional. En toda obligación debe haber un Sujeto Activo
(ACREEDOR) que es la persona que tiene derecho de exigir la prestación, y un Sujeto
Pasivo (DEUDOR) que es quien debe cumplir la prestación. El primero es el titular del crédito;
el segundo es el responsable de la deuda.
Los sujetos deben ser:
Determinados o determinables. Se debe saber quién es el acreedor y quien es el deudor.
Deben ser capaces las personas para que la obligación sea válida, de lo contrario habría una
nulidad. Recordemos que las personas gozan de capacidad plena de hecho a la mayoría de
edad que es a los 18 años, desapareciendo las limitaciones o restricciones para la realización
de actos civiles o comerciales.

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Es muy importante saber que en una obligación pueden ser los sujetos únicos o múltiples, en
el sentido que puede haber varios acreedores o varios deudores o pluralidad en ambos. Por
ejemplo el consorcio de un edificio es el acreedor (sujeto único) y las personas que residen en los distintos
departamentos son los sujetos pasivos (deudores), quienes deben pagar todos los meses sus expensas, esto
sería una relación desde el polo pasivo, con pluralidad de sujetos deudores.

 El objeto: es la actividad que puede exigir el acreedor y que debe cumplir el deudor. Esa
actividad denominada habitualmente como prestación puede consistir en dar alguna cosa
(dinero o especie), en hacer algo o en no hacer algo.

El objeto debe ser:


1) Posible: Física y jurídicamente. Ejemplo: Nadie puede obligarse a dar o hacer algo físicamente imposible
como cruzar el océano a nado, ni tampoco obligarse a algo jurídicamente imposible como prendar una casa.
2) Lícito: las leyes no pueden aceptar obligaciones cuyo objeto sea ilícito. Ejemplo: Te pago si matas
a Juan. Debe estar en el comercio y ser conforme a la moral y a las buenas costumbres.
3) Determinado: Debe estar determinado al momento de contraerse la obligación o ser
susceptible de determinarse posteriormente. No es posible obligar al deudor a dar o hacer
algo que no se sabe que es. Cuando se trata de cosas fungibles (dinero, cereales, etc.) la
determinación se obliga expresando el género, la calidad y la cantidad.
4) Patrimonialidad: La prestación debe ser susceptible de apreciación económica.

 El vínculo: es la relación jurídica que une al acreedor con el deudor.


Se manifiesta por “la sujeción del deudor a ciertos poderes del acreedor” Alterini
El vínculo se manifiesta dando derecho al acreedor:
a) Para ejercer la acción a fin de que el deudor cumpla la prestación por sí, por otro o
mediante una indemnización.
b) Para oponer excepción a las acciones de repetición (devolución) de lo pagado que
intente el deudor.

 La causa - fin (Finalidad de la obligación): es la finalidad o el motivo perseguido al crearse


la obligación

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Clasificación de las obligaciones

1) Con relación a la Naturaleza del Objeto: Obligaciones de DAR, HACER, NO HACER

Las obligaciones de dar pueden ser:


*Dar cosas ciertas: son aquellas que tienen por objeto la entrega de una cosa de terminada
al momento de contraerse la obligación. Por ejemplo: La casa ubicada en la calle tal, n° tal, localidad tal.
*Dar cosas inciertas: Son aquellas en las cuales la prestación no está determinada al
momento de nacer la obligación, y por lo tanto, requieren una determinación posterior.
Estas obligaciones se subdividen:
*Cosas no fungibles: no son equivalentes entre sí, y por lo tanto, no pueden ser sustituidas.
Por ejemplo: Un caballo de pura sangre.
Dentro de esta obligación tenemos las de género, tiene por objeto cosas caracterizada por su
género y especie. Por ejemplo: vacas, toros, auto modelo 2000, cuadro de óleo, etc.
En este tipo de obligación la cosa debida no está determinada y deberá individualizarse
posteriormente mediante la elección dentro del género debido.
*Cosas fungibles: son las cosas iguales entre sí, ya que un individuo de la especie puede ser
sustituido por otro de la misma especie. Por ejemplo: Los cereales.
*Dar dinero: El dinero es el denominador común de los valores e instrumento idóneo para la
cancelación de créditos.
Llambías define al dinero como: “cosa valiosa a la cual la autoridad pública le ha atribuido la
función de unidad de medida del valor de todos los bienes”

Obligaciones de hacer: tienen por objeto una actividad del deudor.


Ejemplo: Pintar un cuadro, edificar un edificio, el asegurado que tiene un siniestro, de hacer la denuncia etc.
Obligaciones de NO hacer: tienen por objeto una inactividad por parte del deudor. Ejemplo: no
poner un negocio en determinado lugar, los productores de seguros no pueden emitir certificado de cobertura, no
trabajar en otro lugar, los gerentes de aseguradoras no pueden ser productores asesores de seguros.

2) De acuerdo a la existencia o inexistencia de MODALIDADES: Obligaciones PURAS Y


SIMPLES, MODALES: CONDICIÓN PLAZO O CARGO

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La obligación es pura cuando su cumplimiento no depende de condición alguna.
Modales. Cuando están sujetas a alguna modalidad que puede ser: la condición, el plazo o el cargo;
Condicional: cuando la existencia de la obligación depende del acaecimiento de un hecho futuro e
incierto. Ejemplo: El asegurador pagará el siniestro siempre y cuando el granizo afecte al campo asegurado.
A plazo: cuando la exigibilidad de la obligación está supeditada al acaecimiento de un hecho futuro
y cierto. Ejemplo: Si logras vender 30 seguros de salud en 30 días, te pagaré el 30% más de comisiones .
Con cargo o modo: cuando al adquiriente de un derecho se le impone una obligación accesoria y
excepcional. Ejemplo: Te donaré mi biblioteca completa siempre y cuando le pagues por cinco años los estudios
universitarios a Juan.

3) Por la divisibilidad del objeto: Obligaciones DIVISIBLES, INDIVISIBLES

Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones de cumplimiento parcial.
Ejemplo: Debo $1000 a dos acreedores.
--Para admitir la divisibilidad es necesario: que haya pluralidad de
Deudores o acreedores;
--Que la prestación sea susceptible de fraccionamiento o división de
Cada una de las partes que la componen el todo deben se análogas en cantidad y calidad.
-- Que la división no afecte el valor ni lo torne antieconómico su aprovechamiento. Ejemplo: un
diamante o un rubí, si es fraccionado pierde notablemente su valor.
Las obligaciones son indivisibles: cuando puede ser cumplida sólo por entero. Ejemplo: Entregar
un cuadro.
La naturaleza de la prestación es lo que determina que la obligación se pueda cumplir
parcialmente.

4) De acuerdo a la autonomía o dependencia: Obligaciones PRINCIPALES O ACCESORIAS.

Obligación principal, es entonces aquella de la cual depende de la existencia de otra


obligación. Ejemplo: Alquilo un departamento y Pedro me sale de fiador o garante. La obligación
principal es pagar el alquiler, la fianza es accesoria.

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Obligación accesoria, la obligación es accesoria cuando su existencia y validez depende de
otra obligación que le sirve de fundamento.

5) De acuerdo a la pluralidad de sujetos: Obligaciones de SUJETOS SIMPLES Y


OBLIGACIONES DE PLURALIDAD DE SUJETOS.

Son obligaciones de sujetos simples cuando uno de los extremos o ambos están conformados por
una persona. Ejemplo. Un sujeto activo (acreedor) y sujeto pasivo (deudor).

Son obligaciones de sujetos plurales cuando uno de los extremos o ambos están conformados por
dos o más personas, este tipo de vínculos se los conoce como:
Obligaciones conjuntas (simplemente mancomunadas) y solidarias:

Obligaciones conjuntas: Son aquellas que teniendo por objeto cosa divisible o indivisible, se han
contraído por dos o más sujetos o para con dos o más personas , en forma tal que cada deudor
apenas está obligado a pagar su parte o cuota en la deuda y que cada acreedor solamente puede
exigir su parte o cuota en el crédito. Ejemplo: dos personas son propietarias de un departamento en calidad de
condominio, Juan es propietario de un 70% y Luis de un 30%, estos desean vender la propiedad lo que le pueden exigir
al comprador es que le paguen su cuota –parte cada uno.
Obligaciones solidarias: Son las que existiendo a cargo de dos o más sujetos, o en favor de dos o
más personas, imponen a cada deudor el pago de la totalidad de la deuda, o dan derecho a cada
acreedor sobre la totalidad del crédito , a pesar de que el objeto sea susceptible de división. Estás
deben ser siempre expresadas por la ley o convención de partes, dado que la solidaridad no se
presume por ley.
Ejemplo: En las relaciones de consumo se aprecia este tipo de obligaciones, Juan compra un auto 0 Km y tiene fallas
electromecánicas, en este casos son solidariamente responsables: La concesionaria, el distribuidor y la fábrica
automotriz.
El comprador como sujeto activo denominado acreedor puede exigirle la totalidad del vehículo en óptimas condiciones de
funcionamiento a todos estos sujetos que integraría el polo pasivo que se los denomina deudores: concesionaria,
distribuidor y fábrica automotriz.

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6) De acuerdo a la actividad: Obligaciones de MEDIO Y DE RESULTADO
Obligaciones de medio: cuando el deudor se compromete a realizar una actividad que tiende al
logro de un resultado, pero sin asegurar que éste se cumpla, para lograr algo que puede darse o no
darse. Ejemplos: La obligación de un abogado que debe defender a su cliente en el juicio, pero sin asegurarle que lo
van a ganar; la obligación de un médico, que debe dar un tratamiento adecuado para su paciente, pero sin asegurarle
que se va a curar.
Obligaciones de resultado: cuando el deudor se compromete a concretar un objetivo, o sea un
resultado.
Ejemplo: El arquitecto que construye un edificio lo debe entregar en óptimas condiciones de habitabilidad.

7) De acuerdo a su fuente: Obligaciones CONTRACTUALES –EXTRACONTRACTUALES –


LEGALES
Las obligaciones contractuales son la que nacen de los contratos: como las obligaciones que nacen
del contrato de seguro (art 1 – Ley 17418).
Las obligaciones extra-contractuales nacen de los hechos ilícitos como el delito y el cuasi-
delito.: Ejemplo de delito: el deudor que se despoja de todos sus bienes en perjuicio del acreedor para que este
no pueda satisfacer su crédito.
Ejemplo de cuasi-delito. La persona que al conducir un vehículo ocasiona un accidente generando lesiones a un
peatón.
Las obligaciones nacidas de la ley, son las obligaciones nacidas de la ley.- citamos como ejemplo
el art. 10 de la ley 22400 que corresponde a la actividad del productor asesor de seguros.

Efectos de las obligaciones

Son las consecuencias jurídicas que derivan de las obligaciones ya sea voluntariamente o de
los medios que proporciona la ley.

Todos sus efectos se resumen en un solo término denominado “Ejecución”.


El efecto propiamente dicho de la obligación es colocar al deudor en la necesidad de cumplir
(por sí o por otro) lo prometido; si ello no ocurre, darle al acreedor los medios legales para que
obtenga la correspondiente indemnización.

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Los efectos de las obligaciones respecto del acreedor son:
1) darle los derechos para emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a
que se ha obligado;
2) para hacérselo procurara por otro a costa del deudor;
3) para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes.
Respecto del deudor, el cumplimiento exacto de la obligación le confiere el derecho de obtener la
liberación correspondiente, o el derecho de repeler las acciones del acreedor, si la obligación se
hallase extinguida o modificada por una causa legal.
* Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral,
la responsabilidad por el pago de las costas, incluido los honorarios profesionales, de todo tipo
de allí devengado y correspondiente a la primera y única instancia, no excederá del veinticinco por
ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferido. Si las
regulaciones de honorarios practicados conformes a las leyes arancelarias o usos locales,
correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez
procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado,
no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieran representado,
patrocinado o asistido a las partes condenadas en costas.

Tiempo de producción de los efectos:

 Inmediato: Los efectos se producen de inmediato con el nacimiento de una obligación. Ejemplo
son todas las obligaciones simples y puras que no están sometidas a ninguna modalidad como el cargo, la
condición y el plazo.
 Diferido: Los efectos quedan diferidos en la obligación algún plazo o condición que posterga
el derecho al acreedor. Ejemplo: El vencimiento de la factura de la luz es todos los 10 de cada mes, antes
de ese término la empresa de energía eléctrica que sería la acreedora no le puede exigir el pago del servicio al
usuario.
 Instantáneo: El efecto se agota de una sola vez, con el cumplimiento de una única
prestación. Ejemplo obligación del vendedor de entregar la cosa vendida al comprador.
 Permanente o continuado: Cuando los efectos se prolongan en el tiempo (Ejemplo: El pago
mensual del alquiler; el pago mensual de la póliza de automotor.

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Efectos principales de las obligaciones en relación al acreedor:

Normales: “Consiste en que el acreedor pueda satisfacer su crédito”:


 El cumplimiento voluntario del deudor: cuando éste cumple voluntaria y espontáneamente con
lo prometido.
 Por cumplimiento forzado
 Por cumplimiento por otro, a costa del deudor.

Anormales:
Es la indemnización, cuando no fue posible con los casos anteriores mencionados, le queda al
acreedor el derecho a obtener del deudor el pago de las indemnizaciones correspondientes.
Secundarios o auxiliares:
Tienden a proteger el crédito del acreedor y el patrimonio del deudor, evitando maniobras del deudor
para no cumplir. Ejemplo: Embargos, inhibiciones (medidas cautelares)
Efectos de las obligaciones en relación al deudor:
 Derecho a exigir la colaboración del acreedor, cuando ella es necesaria para cumplir con la
obligación.
 Derecho a pagar y quedar librado luego del pago conforme al art. 865 del Código Civil y
Comercial. El deudor no sólo debe pagar, sino tiene derecho a pagar. Por ello, si el acreedor
se niega a recibirle el pago puede pagar por vía judicial (pago por consignación). Habiendo
pagado puede exigir “recibo”, es decir el instrumento donde conste que ha cumplido.
 Derecho a repeler la acciones del acreedor, si la acción se halla extinguida o modificada
por causa legal. Ejemplos: si el deudor ya pagó o la obligación prescribió, puede repeler la demanda de pago
del acreedor.

Mora:

Es el retardo en el cumplimiento de la obligación (Art. 886 Código Civil y Comercial de la


Nación.) Para que el incumplimiento del deudor tenga relevancia jurídica, es necesario que el
deudor esté en mora.

La mora es el estado en el cual el incumplimiento material se hace jurídicamente relevante.


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Elementos de la Mora:
 Retardo o Demora en el cumplimiento de la obligación (elemento material u objetivo)
 Que ese retardo sea imputable al deudor por su culpa o dolo (elemento subjetivo)
 Que el deudor haya sido constituido en mora (Esto significa un requerimiento la exigencia
concreta del acreedor al deudor para que sea cumplida la prestación (elemento formal)

Sistema de constitución en mora

Tanto la doctrina como la legislación reconocen dos sistemas:

1) Sistema de la interpelación. El deudor está en mora luego de la interpelación. La interpelación


es la exigencia categórica del acreedor al deudor para que cumpla con la obligación. Ej.: carta
documento, colacionado, etc. Puede ser judicial o extrajudicial, según se haga o no con
intervención del órgano jurisdiccional.

2) Sistema de mora automática. La mora se produce automáticamente por el mero vencimiento


del plazo. El fundamento de la mora automática para las obligaciones que tienen plazo
determinado, radica en que el deudor conoce exactamente el momento en que debe cumplir la
prestación, por lo tanto resulta innecesario supeditar la responsabilidad del deudor al
cumplimiento de un requisito formal como es la interpelación
De acuerdo a las posiciones doctrinarias la interpelación se refiere tanto a las obligaciones de
plazos tácitos (el plazo no está expresamente convenido, pero resulta tácitamente de la
naturaleza y circunstancias de la obligación) como inciertos (plazo no fijado). A diferencia de la
mora automática que el vínculo jurídico de cumplimiento por parte del deudor está ligado a un
plazo cierto.

1) En las obligaciones a plazo cierto: Por el mero vencimiento LA MORA ES AUTOMÁTICA.


Es muy importante ya que en el contrato de seguros, la póliza viene con un vencimiento
estipulado de modo que si el asegurado no paga sus primas en tiempo, la mora es automática
NO NECESITA INTERPELACIÓN.
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EL DAÑO
En sentido amplio: “Es toda pérdida o menoscabo de un bien jurídicamente protegido”
Autor: Buteler Cáceres

Nuestra legislación argentina tiene un sistema binario de daños, admite solamente dos
categorías: Los daños patrimoniales y los daños extrapatrimoniales.

 Daños patrimoniales:

Comprenderán el daño emergente, el lucro cesante y la pérdida de chance, los cuales


pasaremos a desarrollar:

Se conoce como daño emergente, los daños efectivamente producidos porque se trata de
gastos efectivamente realizados o que se van a realizar. Ejemplo: La persona que sufrió una colisión
en su vehículo, va tener como daño efectivamente producido los daños de chapa y repuestos a sustituir de su

49
unidad y como gastos futuros a realizar van a ser gastos de transportes por la falta del vehículo, gastos médicos
si sufrió algún tipo de lesión, fisioterapia, rehabilitación, etc.

Citamos la normativa que lo regula:

 Art. 1737: Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el
ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de
incidencia colectiva.

El lucro cesante, es la ganancia frustrada, es decir los daños que se producen por la
falta de ingreso de determinados bienes o derechos al patrimonio de la víctima, que
se ve privada de beneficios que hubiera obtenido, de no mediar el hecho dañoso.
Entraña la frustración de un enriquecimiento patrimonial, derivada del acto lesivo Corte

Suprema de Justicia de la Nación, “Sandler, Héctor R. c. Estado nacional”, 02/11/1995, LA LEY 1996-C, 747 - DJ 1996-2, 385. En cambio,
el daño emergente entraña un empobrecimiento patrimonial (Zannoni, op. cit., pág. 89)

Ejemplo:

 El taxista que deja de percibir la ganancia diaria por la privación de su vehículo que se está reparando
en el taller.

Citamos las normativas que regulan el daño emergente y el lucro cesante:

Art. 1738: La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la


víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad
objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias
de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su
salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia
en su proyecto de vida.

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La pérdida de la chance: es la “pérdida de oportunidad” de obtener una utilidad
económica como consecuencia del hecho dañoso. La doctrina lo define como: “aquel
daño cuya característica es ser más que una posibilidad pero menos que una certeza”
(18)

Ejemplos:
 Caballo que iba a participar en una carrera
 Lesiones: chance de progreso laboral, aunque no se pierda el empleo.
 Responsabilidad del abogado por negligencias procesales, tenía pruebas contundentes dejo vencer los
plazos, los cuales podían llegar a tener una sentencia favorable.
 Muerte de hijos menores: chance de ayuda y sostén material en la vejez y enfermedad de los padres,
por el curso normal de la vida.
______________________________________________________
(18) Edgardo LÓPEZ HERRERA, op. cit., p. 137

 Daños extrapatrimoniales (moral - “agravio moral”)

“Es toda ofensa que hiere la sensibilidad moral de una persona y que aún menoscabe
derechos que no pueden apreciarse económicamente. Estos daños justamente se
caracterizan porque no hay una disminución en el patrimonio. Por eso es que la
reparación en dinero del daño moral no es un resarcimiento, sino una simple
satisfacción indirecta del interés jurídico lesionado”.
Ejemplo: Derechos personalísimo como la honra y los derechos de familia, la pérdida de un familiar por un
accidente de tránsito, el sentimiento por la pérdida de un hijo o un ser querido no lo podemos evaluar
económicamente.

Citamos la normativa que lo regula:

 Art. 1741: “Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no


patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran
discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los
ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo
trato familiar ostensible. La acción sólo se transmite a los sucesores universales del
legitimado si es interpuesta por éste. El monto de la indemnización debe fijarse

51
ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las
sumas reconocidas”.

Reparación

Indemnización

El deudor debe indemnizar los daños ocasionados por su incumplimiento: el daño emergente
(daño efectivamente sufrido) y el lucro cesante (la utilidad o ganancia que se dejó percibir).

La indemnización, consiste en reparar los daños causados por el incumplimiento. Para


concretarla, se valúan los daños en una suma de dinero que será entregada al damnificado,
tratando de esta forma de colocarlo en la misma situación que se encontraría si hubiese habido
cumplimiento. Miguel Ángel, Font. Obligaciones Civiles y Comerciales – Guía de Estudio. Edición Estudio – Bs As. Págs. 78, 79 y 81.

Sistema sobre la extensión de la reparación

1) Sistema subjetivo: La extensión de la reparación se basa en la culpabilidad del autor


del hecho; a mayor culpabilidad mayor reparación por lo tanto, será más extensa cuando
hay dolo y menos extensa cuando hay culpa.

2) Sistema objetivo: Se toma en cuenta el daño y no la culpabilidad. No interesa que el


autor haya obrado con culpa o con dolo, lo que importa es que si hay daño este sea
reparado integralmente, por completo. Así en materia contractual la indemnización debe
colocar al damnificado en la situación en que se encontraría si el incumplimiento no se
hubiera producido. Y en materia extracontractual, consiste en “reparar el daño causado”.

Rubros

En la liquidación de indemnizaciones, en general, se tienen en cuenta los siguientes rubros:

a) Capital: (Comprende los diversos daños: daño emergente y lucro cesante)

b) Intereses

c) Costas (los gastos causados para la tramitación del pleito y para evitarlo, tasa de
justicia, honorarios profesionales, etc.-

Valuación

52
Modo de valuar el daño

La valuación se hace en dinero y ella puede ser:

1- Convencional: Cuando las partes convienen el monto anticipadamente o


posteriormente. Ejemplo: El ofrecimiento económico que le realiza la aseguradora a un tercero
damnificado en un accidente de tránsito en una negociación extrajudicial.

2- Legal: Cuando el monto es fijado por la ley. Ejemplo: Accidente de trabajo.

3- Judicial: A falta de determinación convencional o legal, será el juez que fije el monto de
la indemnización a dictar la sentencia. Ejemplos todos los casos que están en litigio judicial.

4- Arbitral: (árbitros, amigables componedores o peritos árbitros). Otra modalidad de arreglo de


conflictos. Estas personas son terceros imparciales.

Nuestro derecho consagra el principio de la reparación plena a través 1740 Código Civil y
Comercial:
“La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del
damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie.
La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente
imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En
el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal,
el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia, o de sus partes
pertinentes, a costa del responsable”.

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CONTRATOS: DEFINICIÓN. ELEMENTOS. DIFERENTES TIPOS DE
CONTRATOS. EFECTOS Y EXTINCIÓN DE CONTRATOS. LOS TÍTULOS
CIRCULATORIOS. RESCISIÓN, NULIDAD, CADUCIDAD. SUBROGACIÓN Y
PRESCRIPCIÓN.

Definición
“Contrato es el acto jurídico mediante el
cual dos o más partes manifiestan su
consentimiento para crear, regular,
modificar, transferir o extinguir relaciones
jurídicas patrimoniales”.

Contrato es el acto jurídico bilateral destinado a crear, modificar o extinguir obligaciones.

Elementos de contrato

Ellos pueden ser esenciales, naturales y accidentales.

1- Elementos esenciales: aquellos que hacen a la existencia del contrato; pueden ser
genéricos (capacidad, consentimiento, objeto, causa, forma) o específicos (propios de un contrato, el
precio en la compraventa, el riesgo, el interés asegurable, la prima, la suma asegurada, son propios del
contrato de seguro).

 Capacidad: aptitud para ser titular o ejercer por sí mismo el derecho y celebrar el
contrato.

 Consentimiento: es el acuerdo de voluntades de las partes que celebran el


contrato. Es indispensable sin consentimiento no hay contrato. Ej. El contrato de
seguro es consensual (art. 4 – Ley 17418)

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El consentimiento puede ser expreso (cuando se manifiesta de forma verbal o escrita) o tácito
(cuando resulta de los hechos o actos que lo hacen presumir o autorizan a presumirlo, salvo que la ley o las
partes hayan dispuesto lo contrario.

El consentimiento debe manifestarse por ofertas o propuestas de una de las partes y


aceptarse por la otra.

Oferta y aceptación: la oferta es la propuesta que una de las partes (interesadas en celebrar
el contrato) dirige a la otra parte. Para que el contrato quede perfeccionado, el destinatario de
la oferta debe dar su aceptación.

 Objeto: Las cosas o hechos. Sobre el objeto, expresa Borda “es la prestación
prometida por las partes, la cosa o el hecho sobre los que recae la obligación
contraída”.

 Causa: se refiere a la causa final. El motivo.

 Forma: Es la exteriorización de la voluntad.

2- Elementos naturales: aquellos que corresponden a un contrato determinado, pero las


partes lo pueden excluir. Ejemplo: la gratuidad es un elemento natural de la donación; La excepción
de incumplimiento, seña, señal o arras, de los bilaterales; la garantía de evicción y la garantía de vicios
redhibitorios que es un elemento natural de los contratos a título oneroso.

3- Elementos accidentales: aquellos que normalmente no se dan en un contrato, pero


que las partes lo pueden incluir (un plazo, una condición, etc.)

Interpretación de los contratos

Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo a lo que


verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión.

Clasificación de los contratos

1) Unilaterales o bilaterales
Unilaterales: son aquellos que su nacimiento genera obligación para una sola de las partes , por
ejemplo, el mutuo, la donación, el mandato gratuito, la fianza, la renta vitalicia, el contrato de prenda, entre otros.

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Bilateral o Sinalagmático: es aquel que desde su nacimiento origina obligaciones para ambas
partes, por ejemplo, la compraventa, la cesión onerosa de derechos, la permuta, la locación de cosas, servicios y obras,
la sociedad, entre otros.
Vale aclarar que al hablar de contratos bilaterales y unilaterales conviene destacar que se hace
referencia a los efectos de los contratos, considerándolos como actos jurídicos, pues es sabido que
desde el punto de vista de su formación, los contratos son siempre actos jurídicos bilaterales.

2) A título oneroso o a título gratuito


Oneroso: Se denominan onerosos aquellos contratos en que la ventaja que obtienen de ellos las
partes, les resulta de una contraprestación que la otra parte ha realizado o que se obliga a realizar.
Son contratos onerosos la compraventa, el contrato de sociedad, el de locación de servicios, el
contrato de seguro, etc.

Gratuito: Es contrato gratuito cuando el beneficio obtenido no requiere una contraprestación. Son
contratos a título gratuito, en primer término la donación, luego la fianza, el depósito no remunerado,
el préstamo sin interés y el comodato.

3) Nominados o innominados
Contratos nominados o típicos:
Son los que están previstos y legislados en el código. Son los contratos más importantes y
frecuentes y por ello han merecido una atención especial del legislador. Su regulación legal, salvo
disposiciones excepcionales, solo tiene carácter supletorio, pero las partes tienen libertad para
prescindir de la solución legal y reglar de una manera distinta las relaciones. Por lo tanto, el propósito
del legislador no es sustituir la voluntad de las partes por la de la ley, sino que simplemente desea
evitar conflictos para el caso de que las partes no hayan previsto ciertos eventos, lo cual es muy
frecuente. Así, para nuestro Código son contratos nominados el de locación, compraventa, el
mandato, la donación, el transporte, y los demás contratos regulados en el Código Civil y Comercial.

Contratos innominados o Atípicos. Son aquellos que provienen de la libre creación de las partes.
No pierden su carácter de innominados por la circunstancia de que en la vida de los negocios se los
llame de alguna manera, tal como ocurre, por ejemplo con el contrato de garaje, el de espectáculo público, de
excursión turística, el de hospedaje, etc.

56
4) Principales y Accesorios

Principal: un contrato es principal cuando no depende de otro para existir, este es el caso del
contrato de arrendamiento.
Accesorio. Depende de otro para poder existir, contrato de prenda que se da para garantizar el
pago de un préstamo., contrato de fianza o garantía de un alquiler.

5) Formales (Solemnes) o No formales (No solemnes)


Contratos Solemnes ó Formales

Estos para su validez, además del consentimiento, es necesario el cumplimiento de cierta formalidad
o requisito: Este requisito lo constituye la intervención de oficial público para ciertos actos o de un
notario para otro. El acto es solemne, cuando por disposición de la ley, la voluntad del sujeto ha de
ser declarada, precisamente en la forma que el derecho ha establecido, de manera que sin la
existencia de esa formalidad, el acto jurídico no tiene vida para el Derecho, por ello es que la
solemnidad se eleva a la categoría de elemento esencial. Tenemos como contratos solemnes:

La convención matrimonial (NUEVO REGIMEN)

La hipoteca

La donación

La subrogación convencional: Se da cuando el acreedor recibe el pago de un tercero y le


transmite expresamente sus derechos sobre la deuda. Cuando el deudor paga la deuda a partir de
un préstamo de un tercero y subroga al prestamista en los derechos y acciones del acreedor
primitivo.
Por Ejemplo: El contrato de hipoteca sobre un bien inmueble es un contrato solemne porque para considerar que tiene
validez erga omnes y produzca sus efectos legales se requiere de su inscripción en el Registro, sin el cumplimiento de
esta formalidad se tiene como inexistente.
Contratos no formales: son aquellos en que la ley no establece ninguna forma particular para
celebrar la convención entre las partes, siempre que el objeto sea posible, dentro del comercio y
lícito. Por ejemplo el contrato servicios.

57
6) Contratos de ejecución instantánea o de tracto sucesivo

Contratos de ejecución instantánea


Llámese así aquel en que las prestaciones se realizan de una sola vez en el momento de la
conclusión del contrato o en otro establecido por las partes.

Son contratos de ejecución instantánea los que originan una obligación de un tracto único, los que
son susceptibles de cumplimiento total e inmediato de cada una de las obligaciones, es decir, que se
cumplen en un solo momento, siendo indiferente que se cumpla desde el momento mismo de la
celebración del contrato o con posterioridad a él y por ambas partes, si el contrato es bilateral. Los
que caracteriza que el hecho de que las obligaciones de las partes se cumplen en un solo acto.
Ejemplo el contrato de compraventa.
Contratos de ejecución sucesiva o de tracto sucesivo: Aquel en el cual las obligaciones se van
desenvolviendo continuamente en el tiempo, desde el perfeccionamiento del contrato hasta su
terminación
El contrato se realiza periódicamente, y, con posterioridad, las obligaciones se cumplen
sucesivamente y pesan durante todo el transcurso del contrato.
Se caracteriza porque una de las obligaciones de las partes se desarrolla continuamente en el
tiempo, las prestaciones que ella envuelve se van desarrollando a medida que el tiempo transcurre.
Ejemplo el contrato de locación o alquiler y el contrato de seguro.

7)- Contratos Paritarios o Ad Libitum y por Adhesión


Contratos Ad Libitum: son aquellos que se celebran libremente y pueden ser discutidos por las
partes, pues “ad-libitum” significa a voluntad de las personas.
Son aquellos en que las partes han discutido libremente todas y cada una de las cláusulas del
acuerdo. En la concepción clásica liberal el contrato es obra de dos partes, iguales ante la ley, que
han discutido libremente todas las cláusulas del acuerdo.

Contratos de Adhesión: es aquel en el cual una de las partes fija todas las condiciones en tanto
que el otro solo tiene la alternativa de aceptar o rechazarla.
No existe pues, discusión acerca de las condiciones y características a ser observadas por las
partes. Ejemplo: el contrato de pasaje en empresa de transporte aéreo, fluvial, marítimo o, terrestre, el contrato de
telecomunicaciones, el contrato de seguro.

58
Se caracterizan por que se apartan de la forma clásica de realizar oferta y la aceptación eliminando
toda discusión previa de las partes respecto a las condiciones del contrato.
El contrato es la obra exclusiva de una de las partes, la que establece prolijamente todas y
cada una de las cláusulas, de tal modo que la otra puede únicamente adherirse o no adherirse a
ellas sin tener la posibilidad de formular una contraoferta. Otro rasgo de estos contratos es que la
oferta está dirigida a un gran número de personas y la aceptación en cambio es individual.
Las condiciones del contrato se hallan contenidas en formularios impresos para mayor
estandarización y menor pérdida de tiempo.

8) Contratos Conmutativos y Aleatorios


Contratos conmutativos: son aquellos en los cuales las obligaciones mutuas están
determinadas de una manera precisa; esas contraprestaciones se suponen equivalentes del
punto de vista económico. De ahí la clasificación de conmutativos; con lo que se quiere expresar
que las partes truecan o conmutan valores análogas. Ejemplo: la compraventa, la permuta, contrato de
locación de obra, etc.
Contratos aleatorios: son aquellos en los que el monto de una de las prestaciones o de ambas,
no están determinados de manera fija, sino que después de un acontecimiento incierto. Ejemplo el
contrato de seguro, el contrato de juego.

Efectos y extinción de los contratos


Los contratos se extinguen por:
Por cumplimiento: los contratos se extinguen naturalmente por el cumplimiento de las obligaciones
que los contratantes han asumido. Ej.: en la compraventa se extingue con la entrega de la cosa por una parte y el
pago del precio por la otra.

1) Rescisión:

El Art. 1076 C.C. y C. prevé la extinción por el acuerdo mutuo de las voluntades de las partes del
contrato. De la misma forma en que las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad han
podido crear el contrato también podrán extinguirlo. Se lo llama también distracto cuando es entre
las dos partes ya que puede darse la rescisión unilateral. Ejemplo: La rescisión del contrato de seguro – art.
18, 2do. Párrafo de Ley 17418.

59
Efectos

Entre las partes: se pacta generalmente el efecto hacia futuro donde los efectos ya
producidos quedan firmes y sin modificación. Las partes pueden pactar efectos retroactivos si así lo
quieren.

Entre terceros: Los efectos siempre operan hacía el futuro porque podría afectar un derecho
ya adquirido por parte del tercero.

Rescisión unilateral: este caso de rescisión está prevista por la ley o las partes para que una
de ellas pueda rescindir sin expresar justificación. Se suele establecer un preaviso y ciertos
mecanismos a respectar para su conformación. Sus efectos son siempre para adelante quedando
firmes los ya producidos.

2) Resolución:

La resolución consiste en la extinción del contrato en razón a una cláusula expresa o implícitamente
contenida en él. Supone la extinción del contrato por virtud de un hecho posterior a la celebración;
hecho que a veces es imputable a la otra parte (como es el incumplimiento).
La resolución del contrato puede operar de pleno derecho o bien puede requerir la manifestación
de voluntad de la parte interesada en ella (como ocurre en la que se funda en el arrepentimiento o en
el incumplimiento de la contraprestación). La resolución deja sin efecto el contrato retroactivamente;
su consecuencia es volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebración del
contrato. En este punto sus efectos son parecidos a la nulidad, pero se diferencian claramente de
esta en el hecho que provoca la resolución es siempre posterior al contrato. Ej: la cláusula resolutoria, la
seña, etc.

3) Revocación:

Consiste en dejar sin efecto el contrato por la sola voluntad de una de las partes.
En su significado estricto la revocación es la facultad del titular de un derecho de retirar su
declaración de voluntad, la idea de revocación está unida a la liberalidad, en ciertos casos es
discrecional si se revoca una donación, un testamento. Limitándonos ahora al campo de los
60
contratos, diremos que la revocación exige una causa jurídica que la justifique, así por ejemplo: Será
necesario que medie ingratitud del donatario o incumplimiento de este de los cargos que le fueron impuestos .

Pero el motivo que da lugar a la revocación no opera de pleno derecho: es menester que el
donante, fundado en esta causa pida la revocación y no hay ningún inconveniente en que a pesar de
mediar una causa justa causa de revocación el donante mantenga la donación.
La revocación deja sin efecto el contrato retroactivamente; esta regla es absoluta entre las
partes, respecto de terceos que hubieran adquirido derechos sobre cosas donadas, a veces la ley
declara cubiertos de los efectos de la revocación (supuesto de la revocación con ingratitud), pero
otras veces dispone que ellos son afectados por la retroactividad de la revocación (como ocurre en el
caso de la revocación por incumplimiento de los cargos).

Síntesis de efectos y extinción de los contratos

Rescisión Rescisión unilateral Resolución Revocación


Voluntades Mutuo acuerdo Una de las partes Una de las partes Una de las partes
intervinientes
Causa que la Acuerdo de Voluntad de una de Circunstancias Causas legales
origina voluntades las partes autorizada previstas en la ley o
por la ley o el el contrato
contrato.
Efectos Para el futuro Para el futuro Retroactivos Para el futuro (en
principio)
Ámbito de Contratos bilaterales Bilaterales o En general, En general,
aplicación de ejecución diferida unilaterales bilaterales unilaterales o
o continuada o con gratuitos
prestaciones
pendientes de
ejecución.
Modo operativo Declaración de Declaración de Automáticamente o Declaración de
voluntad de ambas voluntad de una de por declaración de voluntad de una de
partes las partes voluntad de una de las partes
las partes

61
Título circulatorio - extinción relaciones jurídicas

“El título de crédito o circulatorio es el documento necesario para ejercitar el derecho literal y
autónomo expresado en el mismo” (Vivante)
Micaela de los Ángeles, Font. Guía de Estudio – Comercial – Parte Gral. Editorial Estudio. Edición 2013 Bs As. Págs.197, 199 y 200.-

La importancia de estos títulos, es porque facilitan la circulación de créditos y de riquezas, no


queda inmovilizados en manos de quien los recibe, sino que son transmitidos sucesivamente. Por
ejemplo: un cheque al portador (es un valor que no tiene especificado el beneficiario (Juan Pérez) y puede ser cobrado
por cualquiera que lo tenga en su poder)

Naturaleza jurídica:

Los títulos de créditos son “cosas muebles” y están formados por:

 Un elemento material: es el documento, cuya función es contener al derecho. Ejemplo (El papel
del cheque).

 Un elemento inmaterial: es el derecho contenido en el documento. Ejemplo: La suma de $1000


para que lo cobre Juan Pérez, sin la leyenda “no a la orden” lo cual lo puede transferir o endosar a otra persona.

Caracteres:
Siguiendo la definición de Vivante, podemos decir que los créditos presentan los siguientes
caracteres:

Necesario: este carácter se refiere al documento. El título de crédito es un documento necesario


para poder ejercer el derecho en mencionado en él. En efecto para poder ejercer el derecho
cambiario es necesario poseer y exhibir el documento. Ejemplo: quien tiene un pagaré tiene derecho a
cobrarlo y a transmitirlo por endoso, pero para hacerlo es indispensable que posea y exhiba el pagaré.

Literalidad: este carácter se refiere al derecho contenido en el documento. La literalidad se rige por
lo que está escrito el documento. Ni el acreedor, ni el deudor podrán pretender lo que no esté
62
expresado en el documento. Ejemplo: Si un título se expresa que el monto de la obligación es de $1000 y que
vence el 2 de mayo, el deudor no podrá alegar que en otro documento convino con el acreedor que el monto es inferior o
que la fecha de vencimiento es más adelante.

Autonomía: este carácter también se refiere al derecho contenido en el documento. La “autonomía”


significa que cada persona que va recibiendo el título de crédito adquiere el derecho en forma
originaria (y no en forma derivada) del anterior poseedor. Como consecuencia de esto, no se podrá
oponer al actual poseedor de buena fe las excepciones que podían oponerse al anterior.

Clasificación de los títulos de circulatorios.


Existen distintos criterios para clasificar los títulos de créditos.
a) Según el derecho que incorporan: los títulos de crédito pueden ser,
De contenido monetario: contiene la obligación de dar sumas de dinero; son los llamados “títulos
cambiarios” o papeles del comercio. Ejemplo: pagaré, cheque y factura de crédito.
Representativos: representan mercaderías o servicios. Ejemplo: Warrants, certificado de depósito,
conocimiento de embarque, carta de porte.
De participación: confieren participación en empresas. Ejemplo: Las acciones de las Sociedades Anónimas.

b) Según la remisión a otros documentos: los títulos pueden ser:


Completos: son aquellos títulos que se bastan a sí mismos, no requiriéndose a otro documento.
Ejemplo: el cheque, el pagaré, la letra de cambio.
Incompletos: requieren la remisión de otros documentos que están indicados en el título. Ejemplo:
Quien tiene acciones de una sociedad quiere determinar el contenido de sus derechos, deberá recurrir a lo que exprese
el estatuto de la sociedad.

c) Según la causa que les dio el origen: pueden ser:


Abstractos: son aquellos títulos en los cuales carece de relevancia jurídica la causa que les dio
origen. Los títulos abstractos son: el cheque, el pagaré, la letra de cambio. Ejemplo: Si alguien compra
mercaderías y entrega por su precio un pagaré, luego no puede negarse a pagarlo al tercer poseedor que se lo
presente, alegando que el vendedor no le entregó las mercaderías y que hay un incumplimiento del contrato de
compraventa. El pagaré es válido y debe pagarse independientemente de la relación fundamental o causa que le dio
origen que, en este caso, es el contrato de compraventa.

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Causales: son aquellos que funcionan a la causa que le dio origen; en estos títulos tiene relevancia
jurídica el negocio fundamental. Ejemplo: acciones, carta de porte, conocimiento de embarque, debentures,
warrants.

d) Según la ley de circulación: pueden ser,


Al portador: son los que circulan mediante la simple entrega (tradición)
A la orden: para transmitir estos títulos además de entregarlos, es necesario endosarlos, es decir,
firmarlos (tradición más endoso)
Nominativos: aquí además de la tradición y el endoso, debe anotarse la transmisión en un registro
que lleva el emisor del título (tradición + endoso + anotación en el registro del emisor)

Los títulos cambiarios


Los títulos cambiarios o papeles del comercio, que son aquellos títulos de crédito que
contienen la obligación de “dar una suma determinada de dinero”
Ejemplo: la letra de cambio, el pagaré, el cheque y la factura de crédito.

Caracteres de los títulos cambiarios


Los títulos cambiarios son una especie de los títulos circulatorios o de crédito, presentan los
caracteres generales de necesarios, literales y autónomos, pero se le suman otros caracteres:

Abstracción: son títulos abstractos porque están desvinculados de la causa que les dio el origen. En
consecuencia, el tenedor de buena fe sólo se le puede oponer las excepciones fundadas en el título
cambiario y no las relativas a la relación fundamental.
Completo: porque son títulos que se bastan a sí mismo; es decir que no permiten ningún otro
documento o relación.
Formalidad: porque al momento de su presentación deben reunir los requisitos exigidos por la ley.
De lo contrario el título cambiario es inexistente.

64
Extinción de las relaciones jurídicas
Las relaciones jurídicas pueden concluir por hechos extintivos o por actos jurídicos extintivos.

Los hechos extintivos, son los acontecimientos que producen la extinción de un derecho o de una
relación jurídica, sin intervención de la voluntad de las partes.

Citamos a la caducidad: Es la pérdida del derecho por no ejercerlo durante un cierto tiempo. El
plazo de caducidad puede ser establecido por la ley o por las partes. Ejemplo: La denuncia del siniestro en
el seguro tiene un plazo de 3 días, si la persona denuncia fuera de ese término, pierde el derecho a ser indemnizado
conforme al art. 47 de la Ley de seguros.

Actos extintivos:

Los actos jurídicos extintivos, son actos voluntarios lícitos realizados por las partes con el fin
inmediato de extinguir derechos o relaciones jurídicas.

Rescisión: Tiene lugar cuando ambas partes de común acuerdo, o una sola de ellas extingue
la relación jurídica y la priva de los efectos futuros que habría de producir. Este modo de
extinción solo opera en los contractos de tracto sucesivo (o sea, aquellos cuya ejecución es
continuada) Ejemplos: Locación, el contrato de seguro.

La rescisión puede ocurrir por acuerdo de ambas partes o por voluntad de una sola de ellas,
cuando dicha facultad de rescindir le hubiese sido acordado en el contrato. Ejemplo la rescisión de la
locación por falta de pago de varios meses de alquiler, la rescisión que aplica las aseguradoras cuando un asegurado
tiene alta siniestralidad, la rescisión que realiza el asegurado cuando le aumenta la prima de la póliza contratada en su
seguro.

La nulidad: es la sanción legal que priva a un acto jurídico de sus efectos propios o normales
a raíz de una causa (defecto o vicio) existente al momento de su celebración.
Es una sanción que se aplica exclusivamente a los actos jurídicos.

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Clasificación de las nulidades según nuestro Código Civil:
1) Absoluta y relativa: la nulidad absoluta se impone para proteger el interés público y la nulidad
relativa para proteger el interés privado, es decir el interés de una de las partes.
2) Total o parcial: La nulidad total afecta la totalidad del contenido, de manera tal que todo el acto
es inválido. La nulidad es parcial cuando solo afecta una o algunas partes del acto quedando válido
el resto.

SUBROGACION
Subrogación: es un término empleado en derecho relacionado con la delegación o reemplazo
de obligaciones hacia otros; es un tipo de sucesión. Se trata de un negocio jurídico mediante
el cual una persona sustituye a otra en una obligación. Por lo tanto, la subrogación puede
darse en cualquiera de las dos posiciones de una obligación: posición deudora y acreedora.

Subrogación en la posición del acreedor: Mediante un negocio jurídico, ya sea inter


vivos (por ejemplo, la compraventa o la donación) o mortis causa (por herencia), una persona
adquiere la posición de acreedor en una deuda. Desde su comunicación al deudor, este deberá
pagar ahora a la persona que se ha subrogado en la posición de acreedor.

Subrogación en la posición del deudor: Dado que el deudor es el obligado al cumplimiento,


es necesaria la autorización del acreedor para una subrogación, dado que puede ocurrir que el
nuevo deudor no tenga tantos bienes o esté suficientemente capacitado para cumplir la obligación.
No es necesaria dicha autorización en caso de muerte del deudor, si la subrogación es por herencia.

PRESCRIPCION
Prescripción: consiste en la adquisición o pérdida del derecho por el transcurso del tiempo en
los plazos que indica la ley.
Clases:
Prescripción adquisitiva o (usucapión): consiste en la adquisición de un derecho por haberlo
poseído durante el tiempo que fija la ley.
Ejemplo: La propiedad de un inmueble se adquiere por prescripción a los 20 años si el poseedor es de mala fe, y a los 10
años si es de buena fe y tiene justo título.

66
Prescripción liberatoria: consiste en la pérdida de un derecho porque su titular no ejercita durante
el tiempo que indica la ley.
En realidad no hay extinción del derecho, sino extinción de la acción, es decir extinción del
derecho a demandar judicialmente; el derecho subsiste como una obligación con vínculo débil.
Elementos:
 Inacción del titular del derecho
 Transcurso del tiempo.
Plazos de prescripción liberatoria:
Plazo ordinario:
 Responsabilidad civil: 3 años
Plazos especiales:
 Acciones nacidas del contrato de seguros: 1 año. (art.58 Ley 17418)
 Acciones de reclamos procedentes de cualquier documento endosable o al portador.
Muy importante es saber diferenciar la prescripción de la caducidad:

La prescripción y la caducidad se asemejan dado que en ambas se presenta la inacción del titular y
el transcurso del tiempo, pero la doctrina se ha encargado de marcar sus diferencias:

La caducidad afecta el derecho, la prescripción afecta la acción y la obligación subsiste como


natural;

1) La caducidad se establece por ley o por convención de partes; la prescripción se establece


por ley;
2) La caducidad tiene plazos cortos; la prescripción, por lo general, tiene plazos largos.
3) La caducidad no se suspende ni interrumpe; la prescripción sí a través de la demanda judicial.

67
EL DERECHO COMERCIAL. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. DIVERSAS
TENDENCIAS. EL ACTO DE COMERCIO.

“Conjunto de normas jurídicas que regulan


la materia comercial” (Fontanarrosa)
Micaela de los Ángeles, Font. Guía de Estudio – Comercial – Parte
Gral. Editorial Estudio. Edición 2013 Bs As, Pág. 23.-

Para comprender este concepto debemos delimitar la materia comercial: bajo dos sistemas
que pueden adoptar la legislación de cada país:
Sistema subjetivo: se tiene en cuenta la calidad del sujeto que realiza el acto. Ej.: Serán
comerciantes todos los actos realizados por comerciantes matriculados, o los realizados por sociedades, etc.)
Sistema objetivo: se tiene en cuenta los actos que la ley considera mercantiles con
independencia del sujeto que lo realiza.
Ej.: Juan López, arquitecto, contrata un seguro para su auto, estamos frente a una relación jurídica regulada por
el derecho comercial a través de la Ley 17418 que es la que regula el contrato de seguro.

Diversas tendencias
Las tendencias en los sistemas jurídicos se refieren a las posturas doctrinarias que se toman
al momento de crear una norma jurídica.
Estas concepciones pueden ser subjetivas si se tiene en cuenta la calidad del sujeto que
realiza el acto o posturas netamente objetivas si se tienen en cuenta el acto en sí, sin tener en
cuenta la calidad que reviste la persona que actúe en una relación jurídica concreta.
En sus comienzos el sistema argentino al enumerar en el art.8 del antiguo Código de
Comercio a Los “actos de comercio” adoptaba el sistema objetivo.

68
Sin embargo, la doctrina sostiene que el sistema adoptado por el antiguo Código de comercio
no era puramente objetivo, sino “predominantemente objetivo” ya que el art. 5 introducía un
elemento subjetivo al determinar qué:
“Los actos de los comerciantes, se presume siempre actos de comercio, salvo prueba en
contrario”

Autonomía del Derecho Comercial


Es una rama autónoma dentro del Derecho Privado porque presenta:
 Autonomía legislativa: al estar legislado en un cuerpo normativo junto con el
derecho civil.
 Autonomía dogmática: porque sus normas presentan características particulares
que justifican la existencia de un método propio de investigación.
Unidad del Derecho Privado. Originariamente el Derecho Comercial era una rama autónoma e
independiente del Derecho Civil. A partir del año 2015 se procedió a la unificación del derecho
privado regulando ambas materias en un único Código.

Evolución histórica del Derecho Comercial


Desde tiempos remotos podemos apreciar la existencia de actividades mercantiles. Si bien las
antiguas civilizaciones no conocieron un “Derecho Comercial” (D.C.) como lo conocemos en nuestros
días, ya utilizaban instituciones mercantiles (ej.: en Babilonia, el Código de Hammurabi del año 2089
a.C. aproximadamente, ya contenía normas sobre depósito, préstamos con intereses, etc.)
Evolución del Derecho Comercial
a) Edad Media (S.V al XV) El Derecho Comercial deja de ser parte del derecho común para
convertirse en una rama autónoma del derecho.
 Siglo V: con la caída del Imperio Romano de Occidente se produce el éxodo desde
las ciudades hacia el campo y esto provoca un decaimiento de las actividades
comerciales. Se produce la invasión de los bárbaros que traen sus propias leyes y
al no haber uniformidad jurídica, el tráfico se vuelve muy inseguro.
 Siglo VIII: con el surgimiento del feudalismo y su economía agrícola comienza un
paulatino restablecimiento de actividades comerciales.

69
 Siglo XI: escapando del régimen feudal, y en búsqueda de su libertad, los hombres
comienzan a desplazarse del campo a la ciudad. Las ciudades se van poblando
nuevamente y van surgiendo los mercados locales y las ferias internacionales
(donde se reunían una o dos veces al año los comerciantes de las zonas más
alejadas; podemos citar como ejemplo la feria del Champagne en Francia y la de
Francfort en Alemania)
El derecho común no satisfacía las necesidades de rapidez y agilidad requeridas en
las ferias y mercados, por lo que el derecho común comienza a ser sustituido por
los usos y costumbres comerciales. A la vez se van creando tribunales especiales
integrados por comerciantes ara resolver los conflictos que surgen en las ferias y
mercados.
Estos usos, costumbres y sentencias de los tribunales especiales van dando
nacimiento a la llamada Lex Mercatoria, que se caracteriza por ser consuetudinaria
(no escrita, sino basada en las costumbres), subjetiva (aplicable sólo a los
comerciantes y local (sólo regía a un determinado feria o mercado)

Alcance su auge las corporaciones integradas por comerciantes dedicados a un


mismo oficio, que con la intención de regular sus derechos recopilan usos,
costumbres, jurisprudencia y redactan sus estatutos corporativos.
En este período nace el Derecho Comercial como rama autónoma del derecho a
partir de la legislación especial (formada por los estatutos corporativos) y la
jurisdicción especial (formada por los tribunales especiales)
Hasta aquí el Derecho Comercial es subjetivo, ya que las normas y jurisdicción
mercantiles sólo son aplicables a los comerciantes que pertenecen a alguna
corporación. Es decir, que tienen en cuenta la calidad de comerciante del sujeto.

b) Edad Moderna (Objetivización) La edad moderna comienza con el descubrimiento de


América (1492) y culmina con la Revolución Francesa (1789).
Durante esta etapa comienza a surgir los Estados Nacionales y las normas que hasta el
momento eran locales, pasan a ser nacionales (ej.: en Francia las Ordenanzas de Colber,
en España las Ordenanzas de Bilbao, etc.)

70
Además comienza la objetivización del derecho comercial, ya que muchas personas no
comerciantes y que no pertenecían a ninguna corporación comienzan a realizar
actividades comerciales aplicándoseles la ley comercial.
A partir de este momento el derecho comercial deja de ser subjetivo (aplicable sólo a los
comerciantes) para volverse objetivo (aplicable a las actividades comerciales
independientemente de quien realice el acto sea comerciante o no)
c) Era contemporánea – Teoría de los Actos de Comercio
Esta era comprende desde la Revolución Francesa hasta nuestros días.
Las normas de cada Estado empiezan a sistematizarse y los Códigos empiezan aparecer.
El primero fue el Código Francés (Código de Napoleón) de 1807 que sirvió de modelo a los
demás países.
En 1791 la Ley Chapellier en Francia había prohibido a las corporaciones y no se podía
establecer quiénes iban a ser sometidos a la jurisdicción comercial. Es por esto que el
Código Napoleón enumera una serie de actos que quedaran sujetos a las normas y
jurisdicciones mercantiles sin importar que sean realizados o no por comerciantes. A partir
de dicha enumeración surge la “Teoría de los Actos de Comercio” y se perfecciona la
objetivización del derecho comercial.

Diversas tendencias
El Derecho Mercantil como Derecho de Empresa
Las formas modernas de contratación (contratos de adhesión, leasing, franchising, suministro,
etc.) han adquirido un papel muy importante en las últimas décadas.
Debido a que la organización ideal para llevar a cabo estos contratos es la Empresa, algunos
autores han considerado que el Derecho Comercial se estaría convirtiendo en el “Derecho de la
Empresa”. Esta corriente refleja una nueva concepción subjetiva del Derecho Comercial, ya que
considera a los actos comerciales a los actos realizados por un sujeto que es la Empresa.
La mayoría de la doctrina no comparte esta idea y considera que el Derecho Comercial solo
regula una parte de los temas relativos a la Empresa.

71
SOCIEDADES COMERCIALES: PRINCIPIOS GENERALES. ELEMENTOS
GENÉRICOS Y ESPECÍFICOS DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES.

Las sociedades comerciales se encuentran


reguladas en la ley 19.550 (L.G.S)

Art. 1 L. G. S. establece: “Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada


conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos
a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y
soportando las pérdidas.
La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad
unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal”.

La ley general de sociedades comerciales se rige por el “principio de tipicidad”


La tipicidad implica la obligación de ceñirse a una de las formas expresamente reguladas en la
ley, dado que el derecho argentino tiene un número cerrado de sociedades comerciales típicas.
La tipicidad es un régimen jurídico que instituye formas rígidas en cuanto a la extensión y
organización estructural de las sociedades. Es una disciplina legislativa particular impuesta a las
sociedades, que permite diferenciar una de otras a través de ciertos requisitos esenciales que le son
propios. La tipicidad es una herramienta que permite manejarse rápidamente en el tráfico del negocio
moderno con el conocimiento de ciertas normas de responsabilidad, de determinada forma de
administración, etc.
La omisión de elementos tipificantes, o la lisa y llana constitución de sociedades de distinta
caracterización dan lugar a la atipicidad, causal de nulidad absoluta cuando es originaria y a la
disolución de la sociedad, si es sobreviniente.
72
La tipicidad reviste el carácter de esencial, dado que atañe a la seguridad jurídica en tanto
previsibilidad del régimen legal aplicable que deben conocer los terceros.

Elementos de la sociedad comercial


Unidad o Pluralidad de las personas: Sociedades unipersonales o agrupación de 2 ó más
personas.
 Organización: Deben estipular cuáles serán las obligaciones de cada socio, cuál será la
función de cada órgano, como distribuir las ganancias, como se adoptaran las decisiones, etc.
 Tipicidad: Son los tipos regulados por la ley 19.550:
-Sociedad Colectiva
-Sociedad en comandita simple
-Sociedad de capital e industria
-Sociedad de responsabilidad limitada
- Sociedad en Comandita por acciones
- Sociedad Anónima
- Sociedad accidental o en participación.
Micaela de los Ángeles, Font. – Guía de Estudio – Comercial – Editorial Estudio- Edición 2013 Bs As. Págs. 121 y 122.-

De esta forma se otorga seguridad jurídica a las operaciones comerciales, ya que aquel
que contrate con una sociedad podrá saber cómo es el funcionamiento interno de la sociedad
y que responsabilidad tienen los socios.

 Aportes: los aportes de los socios pueden consistir en obligaciones de dar (dinero, bienes
muebles, bienes inmuebles) o en obligaciones de hacer (trabajo humano). La sumatoria de
todos los aportes se denomina “capital social”.
Lo importante que esos aportes sean valuados en dinero para poder determinar el “monto del
capital social”.

 Fin societario: Debe ser siempre el intercambio de bienes o servicios con miras a obtener
beneficios.
 Participación en los beneficios y soportando las pérdidas: por lo general se establece en
el estatuto de la sociedad las formas de distribuir los beneficios y de soportar las pérdidas.

73
 Affectio Societatis: Consiste en que todos los socios oriente su conducta a favor de los
intereses sociedad y no de los intereses propios.

Es muy importante destacar que este elemento no surge de la definición del artículo 1 de la ley
19.550, fue incorporado por la doctrina y actualmente ningún autor lo discute.

Hay tres grandes categorías de sociedades comerciales:

Atendiendo a la participación y responsabilidad de sus miembros:


A) SOCIEDADES DE PERSONAS:
-Sociedad Colectiva
-Sociedad en comandita simple
-Sociedad de capital e industria

B) SOCIEDADES POR CUOTAS:


-Sociedad de responsabilidad limitada

C) SOCIEDADES POR ACCIONES


- Sociedad en Comandita por acciones
- Sociedad Anónima
A los efectos del presente curso, veremos con detalle las Sociedades Anónimas y las
Cooperativas, que son los tipos autorizados para operar en materia de Seguros.

74
SOCIEDADES ANÓNIMAS: CONSTITUCIÓN. CAPITAL SOCIAL.
RESPONSABILIDAD. CLASES DE ACCIONES.
La L.G.S. caracteriza a la sociedad anónima estableciendo que su capital se representa en
acciones y los socios limitan su responsabilidad a la integración de acciones suscriptas. Su capital no
puede ser inferior a cien mil pesos (art. 186 L.G. S.), se representa en acciones de igual valor, que
puedan emitirse en clases que otorguen derechos diferentes. Los socios limitan su responsabilidad,
por las obligaciones sociales, a la integración de las acciones suscriptas. La denominación social
puede incluir el nombre de una o más personas de existencia visible y debe contener la expresión de
“Sociedad Anónima”, su abreviatura o la sigla S.A.

CONSTITUCIÓN
La sociedad anónima se puede constituir por acto único (en el mismo acto se produce el
otorgamiento del acto constitutivo y la suscripción del capital) o suscripción pública, también llamada
escalonada, en la que el capital se va suscribiendo en etapas sucesivas y posteriores, ya sea por
suscripción pública o privada (arts. 168 al 185 L.G.S.)
Esta segunda forma ha sido mantenida por la L.G.S. y sus sucesivas reformas, pero no es
utilizada en la práctica
La constitución de acto único, en realidad consiste en un proceso (iter constitutivo) que nace
con la firma del acto constitutivo, pasa por la conformidad administrativa y publicación en los diarios
legales y culmina con la inscripción en el Registro Público de Comercio.
En ese período los directores tienen facultades para obligar a la sociedad respecto de actos
necesarios para su constitución y los relativos al objeto social que hayan sido expresamente
autorizados.
En la provincia de Córdoba, la ley 8652/98 otorga la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas las facultades de Juez de Registro Público de Comercio para todas las sociedades,
quedando en sede judicial las facultades fijadas en el art. 6 L.G.S. para las sociedades personalistas
y de responsabilidad limitada.

FORMA

75
En lo que respecta a los requisitos de forma para la constitución, el art. 165 L.G.S. dispone
que deba ser por instrumento público, alternado la norma general de art. 4 L.G. S., que permite el
instrumento privado.

CAPITAL SOCIAL - ACCIONES


Ordinarias: son acciones que no presentan ventajas ni desventajas, ni privilegios especiales, se las
suele denominar comunes.-
Privilegiadas: conceden a sus poseedores el derecho de recobrar sus valores en caso de
liquidación de la sociedad con prioridad sobre los demás accionistas. -
Diferidas: estas dan derecho o dividendo, los dividendos correspondientes a las acciones ordinarias.
- voto plural: cada acción ordinaria tiene derecho a un voto, pero puede haber acciones de hasta 5
votos por acción ordinaria. -
Preferidas: son iguales a las anteriores pero conceden el privilegio sobre los dividendos que la
sociedad distribuye anualmente.
Escriturales: no se representan en títulos sino que se encuentran en cuentas abiertas a nombre de
sus titulares en un registro denominado "libro de acciones escriturales".
Endosadas: son aquellas que requieren solo el endoso de la lámina por el cedente y debe
inscribirse en el libro de registro de acciones.-
Al portador: son las que pueden ser transferidas por la simple entrega del título

76
SOCIEDADES COOPERATIVAS: CONCEPTO Y CARACTERES.
CONSTITUCIÓN. NORMAS APLICABLES.

Son entidades fundadas en el esfuerzo


propio y la ayuda mutua para organizar y
prestar servicios.

CARACTERES
1) Tienen capital variable y duración ilimitada
2) No ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital.
3) Conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de sus cuotas sociales y no
otorga ninguna ventaja ni privilegio alguno a los iniciadores, fundadores y consejeros, ni preferencia
a parte alguna del capital.
4) Reconocen un interés limitado a las cuotas
5) Cuenta con un número mínimo de 10 asociados, salvo la excepción que expresamente admitiera
la autoridad de aplicación y lo previsto para cooperativas de grado superior
6) Distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales, de conformidad con las
disposiciones de la ley de cooperativas (L.C.), sin perjuicio de lo establecido en el art. 42 L.C. para
las cooperativas o secciones de créditos.
7) No tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas, religiosas, de
nacionalidad, región o raza, ni imponen condiciones de admisión vinculadas con ellas.
8) Fomentan la educación cooperativa
9) Prevén la integración cooperativa
10) Prestan servicios a sus asociados y a no asociados en las condiciones que para este último caso
establezca la autoridad de aplicación y con la sujeción de lo dispuesto en el último párrafo del art. 42
L.C.
77
11) Limitan su responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas suscriptas.
12) Establecen la no repartición de las reservas sociales y el destino desinteresado del sobrante
patrimonial aun en casos de liquidación.
Son sujeto de derecho con el alcance fijado en la L.C.
Pueden asociarse con personas de otro carácter jurídico a condición de que sea conveniente
para su objeto social y que no desvirtúen su propósito de servicio (art. 5 L.C.)
No pueden transformarse en sociedades comerciales o asociaciones civiles. Es nula toda
resolución contrario (art. 6 L.C.)

DENOMINACIÓN
Las denominaciones sociales deben incluir los términos “cooperativa” y “limitada” o sus
abreviaturas. Art. 2 inc. 7 L.C. y Art. 3 L.C.

CONSTITUCIÓN
Las cooperativas se constituyen por acto único y por instrumento público o privado,
labrándose acta que debe ser suscripta por todos los fundadores (art. 7
L.C.)
La asamblea constitutiva debe pronunciarse:
1) Informe de los iniciadores
2) Proyecto del estatuto
3) Suscripción e integración de cuotas sociales
4) Designación de consejeros y síndico
Todo ello debe constar en un solo cuerpo de acta, en el que se consignarán igualmente
nombre, apellido, domicilio, estado civil y número de documento de identidad de los fundadores.
El estatuto debe contener, sin perjuicio de otras disposiciones (art. 8 L.C.)
1) La denominación y el domicilio
2) La designación precisa del objeto social
3) El valor de las cuotas sociales y del derecho de ingreso si lo hubiera expresado en moneda
argentina.
4) La organización de la administración, la fiscalización y el régimen de asambleas.
5) Las reglas para distribuir los excedentes y soportar las pérdidas;
6) Las condiciones de ingreso, retiro y exclusión de los asociados;
78
7) Las cláusulas necesarias para establecer los derechos y obligaciones de los asociados
8) Las cláusulas atinentes a la disolución y liquidación.
El acta de constitución, en tres ejemplares, con la firma autenticada o ratificada de todos los
concejeros se presentara al órgano local competente.
La autoridad de aplicación es el Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social
(I.N.A.E.S.). También deberá acompañarse la constancia de depósito en el banco oficial o
cooperativo de la vigésima parte del capital suscripto.
Dentro de los 60 días de recibida la documentación, si no hubiera observaciones, o de igual
plazo una vez satisfechas éstas la autoridad de aplicación autorizará a funcionar e inscribirá a la
cooperativa, hecho lo cual remitirá testimonios certificados al órgano local competente y otorgará
igual constancia a la entidad (art. 9 L.C.)
La cooperativa se considerará regularmente constituida, con la autorización para funcionar y la
inscripción en el registro de la autoridad de aplicación.
No se requiere publicación alguna (art. 10 L.C.)
Hasta que la cooperativa se encuentre regularmente constituida, los fundadores y consejeros
serán ilimitada y solidariamente responsables por los actos practicados y los bienes recibidos en ese
lapso (art. 11 L.C.)
Tanto los reglamentos, salvo los de mera organización interna de las oficinas, como las
modificaciones estatutarias, deben ser aproados por la autoridad de aplicación e inscriptos en el
registro de ésta, para que entren en vigencia
(arts. 12 y 13 L.C.)
Para el funcionamiento de las sucursales deben darse conocimiento al órgano local
competente de la misma, acreditando la constitución regular de la cooperativa (art. 14 L.C.)

NORMAS APLICABLES
Las cooperativas están regidas por la ley 20.337.

79
LEY N° 12.988: OBLIGACIONES QUE REGLAMENTA ESTA LEY.

Obligaciones que reglamenta


El 23 de abril de 2003 se dictaron dos decretos que impusieron sanciones a personas que
habían celebrado contratos de seguro de vida con una aseguradora que no tenía autorización para
operar en la República Argentina. De esta manera quedó ratificada la vigencia de la prohibición de
contratar seguros en el exterior sobre personas o bienes de jurisdicción argentina prevista en la Ley
Nº 12.988.

Seguros y Reaseguros
1. Prohibición de contratar seguros en el exterior

La Ley Nº 12.988 fue sancionada el 24 de junio de 1947 y luego se emitió un texto ordenando
mediante el Decreto Nº 10.307/53. En su artículo 2, según texto ordenado en vigencia, se prohíbe
asegurar en el extranjero a personas, bienes o cualquier interés asegurable de jurisdicción argentina.
Prevé, además, la aplicación de una multa a los asegurados e intermediarios que celebren o
intermedien en contratos en infracción a esta disposición.

2. Dudas acerca de la vigencia de la prohibición

A partir del dictado del Decreto de Desregulación Económica Nº 2.284/91 se puso en duda si
la Ley Nº 12.988 seguía vigente o si había sido derogada por ese decreto. El artículo 1 del Decreto
Nº 2.284/91 dejó sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios en todo el territorio
nacional. Teniendo en cuenta que las disposiciones del artículo 2 de la Ley Nº 12.988 restringían la
oferta de seguros en la Argentina, se consideró que las restricciones a la oferta de seguros podrían
haber quedado derogadas por el Decreto Nº 2284/91.

El Decreto Nº 2.284/91 estableció que quien estaría facultado para interpretar su alcance sería
el Ministerio de Economía. En virtud de esa facultad el Ministerio de Economía dictó la Resolución Nº
589/94 que estableció que, por aplicación del Decreto Nº 2.284/91, había quedado derogada una

80
parte de otro artículo de la Ley Nº 12.988, que también establecía restricciones a la contratación de
seguros, pero nada dijo respecto del artículo 2.

La Subsecretaría de Desregulación y Organización Económica remitió una nota a la


Administración Federal de Ingresos Públicos (organismo ante quien deben sustanciarse los sumarios
por infracciones a la Ley Nº 12.988) en la que indicó que el artículo 2 de la Ley Nº 12.988
efectivamente había quedado derogado por el Decreto Nº 2.284/91.

La SSN, sin embargo, entendía que el artículo 2 de la Ley Nº 12.988 no había quedado
derogado. Por ello, hizo una denuncia ante la AFIP por presuntas infracciones a esa norma que fue
desestimada. Ante esta decisión, la SSN pidió a la Dirección Nacional de Desregulación Económica
que se expidiera sobre el alcance de las disposiciones del Decreto Nº 2284/91. La Dirección
Nacional de Desregulación Económica entendió que el artículo 2 de la Ley Nº 12.988 no había
quedado derogado, que sólo había quedado derogada otra parte de la Ley.

Si bien los sumarios por posibles infracciones a la prohibición de contratar seguros en el


exterior se sustancian ante la AFIP, quien debe imponer las sanciones sobre la base de esos
sumarios es el Poder Ejecutivo. Correspondía entonces que fuera el Poder Ejecutivo el que decidiera
imponer sanciones a los infractores denunciados por la SSN, ratificando así la vigencia de la
prohibición.

En el caso que culminó con el dictado de los decretos que imponen las sanciones, los
asegurados habían planteado como defensa que la prohibición de asegurar en el extranjero a
personas, bienes o cualquier interés asegurable de jurisdicción nacional había quedado derogada
por el Decreto de Desregulación Económica Nº 2.284/91.

El Poder Ejecutivo no compartió lo expresado por los asegurados e impuso sanciones a los
infractores. Quedó de esta manera ratificada la vigencia de la prohibición de contratar seguros con
empresas del exterior no autorizadas por la SSN (artículo 2 de la Ley Nº 12.988). Los asegurados
pueden aún apelar judicialmente la medida del Poder Ejecutivo. Será entonces la Justicia la que
determinará si la prohibición de contratar seguros en el exterior sigue o no vigente.

No queda claro, sin embargo, el monto que puede alcanzar la sanción. Si bien el texto de la
Ley, según se publicó en el Boletín Oficial, establece que la sanción podrá alcanzar hasta 25 veces
81
el importe de la prima, los decretos que imponen las sanciones indican que la multa podrá alcanzar
25 veces el impuesto de la prima. Queda entonces por aclarar cuál es el límite máximo que podrá
alcanzar la multa que sancione infracciones a la Ley Nº 12.988.

El Poder Ejecutivo Nacional impuso sanciones de multa a asegurados que habían contratado
seguros de vida con una aseguradora del exterior, no autorizada a operar en el país por la SSN.

82
LEY Nº 17.418: EL CONTRATO DE SEGUROS. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.
CARACTERES DEL CONTRATO DE SEGUROS. RETICENCIA. PÓLIZA.
DENUNCIAS Y DECLARACIONES. PLAZOS. SEGUROS POR CUENTA AJENA.
PRIMA. CADUCIDAD. AGRAVACIÓN DEL RIESGO. OBLIGACIONES Y
CARGAS. DENUNCIA DEL SINIESTRO. VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
DEL ASEGURADOR. RESCISIÓN. RESCISIÓN POR SINIESTRO PARCIAL.
NULIDAD DEL CONTRATO. PLURALIDAD DE SEGUROS. COASEGURO.
INTERVENCIÓN DE AUXILIARES EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.
PRESCRIPCIÓN. SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES. SEGUROS DE
PERSONAS. REASEGUROS.

Analizaremos en el presente cuerpo normativo los distintos aspectos que deben saber cómo
aspirantes a la matrícula de productores asesores de seguros.
En la presente ley se estudia específicamente al “Contrato de Seguros”, los sujetos que
pertenecen a esta relación jurídica, los elementos generales y específicos que hacen que sea un
contrato nominativo.
Es muy importante tener claros los conceptos de las unidades anteriores porque verán cómo
están íntimamente relacionadas con el desarrollo de esta temática: sujetos de derecho, objeto de
derecho, hecho y acto jurídico, acto de comercio, obligaciones, contratos, sociedades, etc.

Contrato de seguro

83
Definición – Art 1- “La ley dispone en su
primer artículo que “hay contrato de
seguros cuando el Asegurador se obliga
mediante el pago de una prima o cotización,
a resarcir un daño o a cumplir una
prestación convenida si ocurre el evento
previsto”

Vamos a tomar el concepto que nos brinda Halperin, autor del proyecto de ley de la presente
normativa: El contrato de seguro es “la asunción de una empresa (Asegurador) de objeto especial
(único: seguros) de las consecuencias de un riesgo no provocado que afecta a la contraparte
(asegurado: patrimonio, su persona) por un precio determinado (prima) según una técnica específica.
Jorge Osvaldo Zunino, Régimen de Seguros – Ley 17418, Editorial Astrea, Edición 2013, Bs As – Bogotá – Pag. 70

Señalan Halperin-Morandi que esta definición brindada en el art. 1 L.S. “tiene las ventajas de
no comprometer la naturaleza del contrato y comprender a todas las especies de seguros
(patrimoniales – personas”) Halperin, I – Morandi J.C.F., Seguros, Exposición Crítica de las Leyes 17418 y 20091, T.I, Depalma, Buenos

Aires, 1983, pág. 55).

El art. 1 de la ley de seguros, está relacionado con la definición que estudiamos en la unidad
de contratos:
“Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento
para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.”

Naturaleza Jurídica:
Es un contrato de naturaleza consensual, se perfecciona por el mero consentimiento de las
partes, con prescindencia de la emisión de póliza (art. 4 L.S.) o el cumplimiento de cualquier acto
material, como el pago de la prima, por alguno de los sujetos de la relación jurídica.

Objeto del contrato de seguro: Riesgo e interés asegurable


La Ley 17418 establece “El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si
existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley”
Con lo expresado en el presente texto de la ley, el asegurado no deja de soportar el riesgo,
traducido por los efectos físicos y jurídicos que el evento cubierto le trae. Sin embargo, sin asumir el
riesgo en sí mismo, asume el Asegurador el compromiso de resarcir al asegurado las consecuencias
negativas del siniestro, de la siguiente manera:
1. Los seguros patrimoniales:
 Ampara la integridad del patrimonio – Restaura el activo
 Perdida de posesión o insolvencia del deudor
 Suprimir pasivo accidentales
Se van a regir por el “principio de indemnización e indemnidad del patrimonio”

2. Los seguros de personas:


 La finalidad es solventar los inconvenientes económicos que derivan de la enfermedad,
accidente o desaparición física de quien era hasta ese entonces el sostén de familia. Al
momento de un siniestro va reemplazar ingresos y cubrir gastos.
Debemos destacar para que el riesgo pueda ser asegurable debe responder a un interés lícito.
Fundamento indemnizatorio:
Cabe diferenciar los seguros patrimoniales o de daños de los seguros de personas, en los
primeros el valor es sustitutivo económico, pueden cuantificarse en forma concreta y precisa al
momento de producirse el siniestro, razón por la que esta especie tiende a la reparación integral del
daño, siendo su función claramente indemnizatoria.
En los seguros de personas, en cambio atento a la vida humana o la salud tiene valor
ilimitado, la cobertura aparece como abstracta consistente en un capital prefijado, en consecuencia
ostenta un carácter de previsión más que indemnizatorio. En lo seguros patrimoniales la prestación
del Asegurador es calculada de acuerdo al daño efectivamente sufrido por el interés del asegurado y
de acuerdo a la medida de la prestación convenida. Por ende se puede establecer que la
indemnización es al daño como al valor asegurado es al interés asegurable.
En los seguros de personas la prestación del asegurador se mide generalmente en capitales
convenidos con carácter previo que se abona al asegurado una vez ocurrido el evento previsto. (26)

Características principales del contrato de seguro:


 Bilateral: El carácter bilateral no depende de la forma de ejecución del contrato, sino de la
estructura misma del contrato, por lo cual el asegurado se obliga a pagar una prima o
cotización y el asegurador asume la prestación pecuniaria en caso de siniestro. (Conf. Garrigues,

curso T.II, P. 255)

 Oneroso: Se otorga mediante una prima, no es a título gratuito.

85
 Comercial: Se encuadra en la rama del Derecho Comercial, dado que las operaciones de
seguros son actos de comercio (art. 8 inc. 6; Ley 17418).
 No Formal: La ley de seguro no impone ninguna solemnidad alguna a cuya observancia las
partes deban sujetarse para dar vida al contrato de seguro.
El perfeccionamiento del contrato se alcanza mediante la declaración de voluntad. La ley 17418 no
establece forma determinada de exteriorización de la oferta ni de la aceptación. Francisco Lauletta. Tratado del

profesional del Seguro – Editorial Osmar D. Buyatti, Edición 2007. Bs As, pág. 26.

 De adhesión: el asegurado se adhiere a las condiciones contractuales fijadas por el


Asegurador.
 Consensual: Se perfecciona con el consentimiento. (art. 4 L.S.)
 Aleatorio: Está sujeto a un hecho futuro ajeno a la voluntad de las partes (Conforme al art.
2051 C.C.)
 Nominado: porque está regulado a través de un cuerpo legal, la ley 17418, bajo la
denominación de “Contrato de seguros”.
 Típico: Posee estructura y característica propias
 De ejecución continuada: Es un contrato de tracto sucesivo, no se agota en el cumplimiento
efectivo de la prestación y contraprestación consecuente, sino en prestaciones sucesivas por
el término convenido o hasta la rescisión del contrato.

Su segmentación en períodos se realiza solo al único efecto de posibilita el pago de la prima.


Importante: La buena Fe, consagrada en el contrato de seguro es un principio
genérico de índole contractual y obligacional, resulta de más frecuente aplicación en
el contrato asegurativo en razón de su estructura, modalidad y explotación en masa.
Ello por supuesto no lo eleva a la condición de elemento caracterizante para la
especie. Se basa en la ética y moral de las partes (art. 1198 C.C.)

Efectos del carácter consensual del contrato:

El contrato de seguros queda perfeccionado por el consentimiento de las partes. Los derechos
y obligaciones recíprocos entre asegurador y asegurado, empiezan desde que se ha celebrado la
convención, aun antes de emitirse la póliza.

86
El Art. 4 dispone: “El contrato de seguro es consensual”... y si bien el Asegurador está
obligado a emitir la póliza (Art. 11) la demora no lo liberará de la indemnización por un siniestro
ocurrido en ese lapso.

Función indemnizatoria del seguro


La función del contrato es indemnizatorio porque resarce el daño ocasionado en el evento cubierto.
No puede ni debe dar lugar a utilidad para el Asegurado.
En los seguros de daños patrimoniales son aquellos que tienen por función el resarcimiento de los
daños que sufran los intereses sobre ciertos bienes. Ejemplo: Los seguros de automotores.
En los seguros de personas son aquellos que tienen una función previsional tendiente a morigerar
las consecuencias que un evento, que afecte la vida o la integridad física del asegurado o de un
tercero, puede provocar en el propio asegurado o sus allegados. Ejemplo: Los seguros de vida, los seguros
de salud, los seguros de accidentes personales, etc.

Los sujetos partes del contrato de seguros

Asegurado: Es toda persona humana o jurídica con capacidad legal para contratar que, teniendo
interés asegurable, contrata el seguro por cuenta propia. Es el titular de todos los derechos,
obligaciones y relaciones de la carga asegurativa. El régimen de capacidad es el establecido por el
Código Civil.

Tomador: Es la persona humana o jurídica, con capacidad legal para contratar, que celebra el
contrato con el asegurador, y puede hacerlo por cuenta propia o por cuenta de terceros. El régimen
de capacidad es el establecido por el Código Civil.
Vistos ambos conceptos tenemos que dejar en claro que la figura del tomador y asegurado pueden
coincidir. Esto ocurre cuando el mismo asegurado es quien celebra el contrato de seguro con la
compañía aseguradora. De esta manera, se emitirá una póliza en la que figurará como Tomador el Sr. Juan Pérez y
como Asegurado el Sr. Juan Pérez.
También puede ocurrir que ambas figuras no coincidan y en ese caso se consignarán también los
datos da cada uno, con su respectivo rol en la póliza. Ejemplo: Tomador: Edificaciones S.A., Asegurado: Luis
María Gutiérrez.

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Asegurador:
Es la persona jurídica autorizada por la Superintendencia de Seguros a operar como compañía de
seguros, pudiendo revestir distintas formas jurídicas establecidas en la ley 20.091. Estas son:
 Sociedades anónimas, Cooperativas y De Seguros Mutuos
 Sucursales o agencias de sociedades extranjeras.
 Organismos y entes oficiales o mixtos, nacionales, prov. o municipales.-

ACLARACION:
Tanto los beneficiarios, como así también el productor asesor de seguros, si bien figuran detallados en la póliza
de seguro; NO SON PARTES DEL CONTRATO.-
Cuando decimos “partes” de un contrato estamos haciendo referencia al significado legal de esta palabra. Esto
significa que son partes aquellas figuras que tienen una vinculación jurídica, que surge de este contrato en
particular.-

Seguros por cuenta propia y por cuenta ajena.


De alguna manera esto ha quedado de manifiesto al explicar las figuras de tomador y
asegurado.
Se dice que hay un seguro por cuenta propia, cuando ambas figuras coinciden. Ejemplo: Juan
Pérez es tomador y asegurado a la vez.
En cambio existe un seguro por cuenta ajena, cuando el tomador es distinto del asegurado.
Ejemplo: Juan Pérez es tomador, Luis María es asegurado.

Excepto en los seguros de vida, el contrato puede celebrarse por cuenta ajena, con o sin designación del tercero
Asegurado. En caso de duda se presume que fue contratado por cuenta propia. (Art. 21 de la Ley 17418). Este
contrato obliga al Asegurador aun cuando el tercero Asegurado invoque el seguro después de ocurrido el
siniestro.

Cuando el Tomador puede disponer de los derechos que resultan del contrato. Puede cobrar
la indemnización pero el Asegurador puede exigirle que acredite el consentimiento del Asegurado, a
menos que demuestre que contrató por mandato de aquel o en razón de una obligación legal.
El aspecto fundamental de la contratación por cuenta ajena es que el contrato se celebró por cuenta
de un tercero, que es titular del interés asegurable.

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“Cuando se encuentre en posesión de la póliza, el tomador puede disponer a nombre propio
de los derechos que resultan del contrato. Puede igualmente cobrar la indemnización, pero el
asegurador tiene derecho a exigirle que acredite previamente el consentimiento del
asegurado, a menos que demuestre que contrató por mandato de aquel o en razón de una
obligación legal”. Jorge Osvaldo Zunino, Régimen de Seguros – Ley 17418, Editorial Astrea, Edición 2013, Bs As – Bogotá – Págs.

73 y 74.-

Elementos generales del contrato de seguro:


Sujetos: Asegurador, Tomador y Asegurado
Capacidad: “: es la aptitud o grado de aptitud para ser titular y ejercer derechos u obligaciones”.
(Tema estudiado en la unidad 2 - Sujetos de derecho)
Elementos de tipos específicos
Se los llama así porque son propios del contrato de seguro, a continuación comenzaremos con la
explicación y análisis de cada uno de estos elementos:
 El Riesgo
Es la posibilidad de que ocurra un evento patrimonialmente desfavorable.
Es toda potencialidad dañosa que pueda afectar a bienes o a personas, que requiere de los
siguientes caracteres esenciales para ser asegurable: la incertidumbre (posibilidad de que
ocurra el siniestro), que se produzca en el futuro y que sea extraño a la voluntad de las partes.
 Interés Asegurable:
Es la relación fáctica o jurídica, lícita que une a una persona con un bien, susceptible de
valoración patrimonial, objetiva o estimada. Determina el grado de interés lícito que podría
tener alguien para su aseguramiento. (Art. 2 y 60 L.S.) Ej. Lo que podemos apreciar en este
elemento que al momento de contratar una cobertura de seguro, la misma no recae sobre los
bienes sino sobre los intereses que tenemos como sujetos de derecho sobre los mismos.
 La Suma Asegurada:
Es el valor económico que se le da al objeto del seguro.
 La Prima (art. 27 al 35 L.S.):
Es el costo técnico del seguro. Representa la contraprestación del riesgo asumido por el
asegurador. Técnicamente se alude:

89
 En los seguros patrimoniales prima de riesgo
 En los seguros de vida prima de ahorro

 El objeto del seguro (art 2): es el Riesgo e Interés asegurable (28):


Riesgo asegurable: Es la posibilidad que ocurra el evento dañoso a los bienes del sujeto o a
su persona.
Debe responder a razones de índoles jurídicas y técnicas.
Desde lo jurídico debe comprender a un interés lícito y desde lo técnico, el evento tiene que
ser incierto y de ocurrencia posible.
Este riesgo debe ser individualizado y delimitado para comprender el alcance de su cobertura.

Interés asegurable:
Conceptualizado el interés como toda relación lícita (de hecho o de derecho) de una persona
sobre un bien, la noción de interés asegurable se delimita a tenor de los presupuestos del
seguro, esto es la necesidad de obtener un sustitutivo económico (no son asegurables de
interés de índole moral, afectiva, etc.) ante la eventualidad de un riesgo descripto en el
apartado anterior.
El mismo se aprecia regulado en el art. 60 “el interés económico de que el siniestro no
ocurra”.
Esta relación económica, una vez plasmada en el contrato de seguro: es el “interés
asegurado”: como objeto del contrato de seguro, tiene, pues que ser expresamente
identificado y especializado en la póliza.

El consentimiento de las partes: Es lo que perfecciona al contrato de seguros. Los derechos


y obligaciones de las partes comienzan a partir de ese momento.

Las formas de contar los plazos en el contrato de seguro:


En el Contrato de Seguro - salvo disposición expresa en contrario, los plazos se cuentan días
corridos y de acuerdo al Código Civil.

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El contrato de seguro: Forma y prueba
El contrato de seguro es consensual, no se exige ninguna forma para celebrar el mismo. Los
derechos y obligaciones de las partes comienzan desde la celebración del contrato (acuerdo de
voluntades) aún antes de haberse emitido la póliza. De esta definición se destaca que el contrato de
seguro no es solemne ni real (Ver unidad 6 – Contratos: Clasificación de los contratos).
De este modo, aun en aquellas convenciones que condicionen la producción de los efectos a
la entrega de la póliza de seguro o al pago de la primera prima, no modifican el carácter consensual
del seguro. Ejemplo: Los seguros de caución que consisten en garantía de cumplimiento de una determinada
obligación que asume el asegurado frente a terceros como es por el contrato de alquiler de una vivienda, en vez de
recurrir a una persona humana como garante o fiador se recurre a este tipo de coberturas. La misma será estudiada en
profundidad en la materia Introducción al Seguro.

La prueba está regulada en el artículo 11 L.S. La misma se prueba por escrito, en la cual se
destaca que la póliza es el instrumento probatorio por excelencia del contrato de seguro. Presupone
la perfección del contrato, ya que, en razón de su naturaleza consensual se concluye con el
consentimiento de las partes. Ejemplo de otros elementos probatorios: Certificado de cobertura, recibo de pago.
La jurisprudencia ha admitidos otros medios de prueba como por ejemplo: Constancia de los
libros del asegurador, el oficio de la S.S.N., la libranza de pagarés (ver unidad 6: Contratos -
títulos circulatorios) imputados a la primas.

Reticencia - Concepto
Artículo 5 L.S Toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el
asegurado, aún hechas de buena fe, que a juicios de peritos hubiese impedido el contrato o
modificado sus condiciones, si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado de
riesgo, hace nulo el contrato. Ab. Elisa Domene, Apuntes de FAPASA
Plazo para impugnar.
El asegurador debe impugnar el contrato dentro de los tres meses de haber conocido la reticencia o
falsedad.-

En la reticencia el asegurado SILENCIA LA VERDAD, omitiendo informar circunstancias


relevantes.
La falsedad en la manifestación implica UNA DECLARACIÓN DISTINTA, por ende falsa de la
realidad.

91
Se afirma con razón que el asegurado debe poner en conocimiento del asegurador en forma
franca y sin reservas TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS que puedan influir en la apreciación del
riesgo.-
De comprobarse la reticencia el contrato se declara nulo.
EJEMPLOS:
 Declarar un vehículo de uso particular o familiar cuando en realidad se lo usa con fines comerciales.
 Declarar o no el equipo de GNC que debe llevar la habilitación del equipo.
 Tomar un seguro de vida, sabiendo que tiene una enfermedad terminal.
 Conocer el asegurado tener diabetes, hipertensión y no declararlo al suscribir la solicitud.

Clases de reticencia

1. Culposa: Es cuando el asegurado por una conducta negligente omite informar correctamente
el verdadero estado del riesgo. (cuasidelito) Ejemplo: El asegurado olvida decir en los seguros de
personas, que es empleado bancario y practica alpinismo. (deporte de alto riesgo)

2. Dolosa: Es cuando el asegurado intencionalmente y de mala fe, omite su obligación de decir


la verdad, poniendo al descubierto su intención de hacer daño a la otra parte, en este caso al
asegurador. Ejemplo: Una persona que sabiendo que tiene una enfermedad terminal, toma un seguro de vida
engañando deliberadamente a la compañía.

EFECTOS:

1. Anular el contrato devolviendo la prima al asegurado, en la reticencia culposa. Si en


cambio fuera dolosa, la compañía anula el contrato y no devuelve la prima.

2. Continuar con la vigencia, pero ajustando el contrato al verdadero estado del riesgo.

PÓLIZA CONCEPTO. ARTICULO 11 L.S


Es el documento que instrumenta el contrato de seguros, en el que se reflejan las normas que
de forma general, particular o especial regulan las relaciones contractuales convenidas entre
el asegurador y el asegurado.
REQUISITOS QUE DEBE CONTENER UNA POLIZA
CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES ESPECÍFICAS
ANEXO I DE EXCLUSIONES DE COBERTURA

92
(Temas que desarrollaran en la materia Introducción al Seguro)
DENUNCIAS Y DECLARACIONES ART. 15
DENUNCIA DEL SINIESTRO Ab. Elisa Domene. Apuntes de FAPASA.
Todas las expresiones tales como: Informar, avisar, comunicar, notificar, declarar o denunciar,
referidas al siniestro pretenden y logran expresar lo mismo.
El artículo 46 SE REFIERE A LA CARGA DE INFORMAR EL SINIESTRO.
ART 46: Denuncia. El tomador o derechohabiente en su caso, COMUNICARÁ al asegurador el
acaecimiento del siniestro dentro de los tres días de conocerlo.
El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si interviene en el mismo plazo en las
operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro o del daño.
Informaciones. Además, el asegurado está obligado a suministrar al asegurador a su pedido, la
información necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo y a
permitirle las indagaciones necesarias a tal fin.

CONTENIDO DE LA DENUNCIA Ab. Elisa Domene. Apuntes de FAPASA.

Esta referido a un conocimiento veraz, cierto, completo, preciso y concreto que tenga del
siniestro el sujeto sobre quien recae la carga.
El asegurado debe denunciar todo lo que sabe, sin cometer errores que le puedan ser
imputables.
Su declaración debe ser SINCERA CLARA Y REAL sobre como aconteció el hecho.
La información exigida al asegurado como contenido de su carga de denunciar es
básicamente de tipo esquemático y elemental, sin demorar en detalles excesivos ni apreciaciones
complejas.
Los datos relevantes que debe incluir son: Lugar fecha y hora, si participaron terceros, como
autores o damnificados, si el denunciante dispone de esos datos identificación de los mismos y un
breve relato de cómo se produjo. Recibida la denuncia, el asegurador puede requerir información
complementaria para pronunciarse sobre los derechos que incumben al asegurado (art. 56) como un
mayor desarrollo de la denuncia o inclusive que grafique o realice un esquema describiendo las
circunstancias en que se produjo siempre que sea solicitado dentro del plazo del art 56 (30 días)
desde que el asegurador recibe la denuncia del siniestro comienza a computarse el plazo para
que el asegurador se pronuncie sobre los derechos del asegurado (art 56 L.S)

93
En la hipótesis en que el asegurador no requiera información complementaria (segundo y
tercer párrafo art 46) vencido el plazo, si el asegurador no se pronuncia, SU SILENCIO IMPORTA
ACEPTACIÓN.
Pronunciarse acerca de los derechos del asegurado ES UNA CARGA del asegurador que
debe ejercitarse en el plazo legal perentoriamente establecido (art 15.) cuya inobservancia
importa un reconocimiento del derecho.
La segunda parte del art. 46 se refiere a Informaciones: Estas cargas se traducen en su deber
de colaboración, en la tarea de formar la convicción del asegurador acerca de la existencia del
siniestro: Constatar el acaecimiento del mismo.-

DESTINATARIO DE LA DENUNCIA
El mismo artículo 46 es claro al respecto, SOLO EL ASEGURADOR.
EL PRODUCTOR carece de representación. Sólo se halla habilitado para las funciones
taxativamente enumeradas en el art. 53.L.S No es sujeto habilitado para recibir las denuncias, solo
puede retrasmitirlas al asegurador.- La ley 22.400 en su art. 10 se refiere solo a las funciones allí
expresadas. El inciso. H con relación a los siniestros.
Si en cambio podrán ser destinatarios de la denuncia, LOS REPRESENTANTES O AGENTES
INSTITORIOS, con facultades para actuar en nombre del asegurador según lo consigna el art. 54
L.S. Pueden recibir notificaciones del asegurado.

ART. 47 MORA. SANCIÓN

El asegurado pierde el derecho a ser indemnizado en el supuesto del incumplimiento de la


carga prevista en el primer párrafo del art. 46 (denuncia).
De efectuarse la denuncia fuera de término, LA MORA ES AUTOMATICA, ES DECIR POR EL
MERO VENCIMIENTO (ART 15) salvo que se configuren alguno de los supuestos de excepciones
CASO FORTUITO FUERZA MAYOR O IMPOSIBILIDAD DE HECHO SIN CULPA O NEGLIGENCIA.
Ejemplos: Asegurado internado como consecuencia del accidente y que ha debido guardar reposo. La detención sin
incomunicación y la gravedad del mal aun sin pérdida de conocimiento pueden ser alegadas como imposibilidad de
obrar.-

Plazo por rechazar un siniestro - Vencimiento de la obligación del asegurador

94
Recibida la documentación complementaria que indica la ley de seguros, el Asegurador tiene
que expedirse acerca del derecho del Asegurado dentro del plazo de treinta días. El silencio importa
aceptación.
Provocación del siniestro
Si el Asegurado o Tomador provoca el siniestro con dolo o con culpa grave la aseguradora
queda liberada de pagar la indemnización. Quedan excluidos los actos realizados para precaver el
siniestro o atenuar sus consecuencias o por un deber de humanidad generalmente aceptado.
Pago de siniestro – Determinación de la indemnización
En los seguros patrimoniales se debe pagar dentro de los 15 días de fijado el monto de la
indemnización ofrecida.
En los seguros de personas el pago se hará dentro de los 15 días de notificado el siniestro o
bien de acompañar la documentación complementaria.
Mora del asegurador
Es nulo todo convenio que exonere de responsabilidad al Asegurador de su responsabilidad
por mora.
Pago a cuenta
Cuando el asegurador estimó el daño y reconoció el derecho del asegurado o de su derecho-
habiente, éste puede reclamar un pago a cuenta, que no podrá ser inferior al 50% de la prestación
ofrecida por el asegurador, si el procedimiento para establecer la prestación se hallase terminado un
mes después de notificado el siniestro
Acreedor prendario e hipotecario
Conocida la existencia de prenda o hipoteca el asegurador no pagará sin la previa aprobación
del crédito prendario. Formulada la oposición dentro de un plazo de 7 días y de no haber acuerdo de
partes, el asegurador consignará judicialmente la suma.
Rescisión por siniestro parcial
Este instituto está regulado por los art. 52 y 53 de la Ley 17418.
El siniestro parcial da derecho al asegurado y al Asegurador a la rescisión del contrato hasta
el momento del pago de la indemnización.
Si la recisión se opera por decisión del Asegurador, la cobertura cesa luego de de 15 días la
notificación al asegurado y debe reembolsar la prima correspondiente al tiempo no transcurrido del
período en curso en proporción al remanente de la suma asegurada (art. 52, párr. 2 L.S.).

95
Si la recisión se opera por decisión del asegurado, el asegurador tiene derecho a la prima por
el período en curso y deberá reembolsar la que haya percibido por los períodos futuros (art.52, párr.3
L.S.).
Si el contrato no es rescindido, la cobertura se reduce al remanente de la suma asegurada,
salvo pacto en contrario (art. 52, último párr. L.S.)

Intervención de auxiliares en la celebración del contrato


La ley de contrato de seguros regula la intervención de auxiliares en la celebración del
contrato en el art. 53 (L.C.S.)
Para lograr que la mutualidad de asegurados sea la más numerosa posible, las compañías
amplían sus esferas de acción y “encomiendan el territorio de sus operaciones a agentes, órganos
permanentes de propaganda y actividad comercial, que aceleran y multiplican la conclusión de los
negocios, vigilan la clientela para defender al asegurador de abusos y obtienen el cobro regular de
las primas y combaten la concurrencia de las aseguradoras rivales” (autor: Vivante, Derecho
Comercial T.XIV, n° 17, Bs As, 1952, pág. 46)
Estos auxiliares que expresa la ley son los productores asesores de seguros, estos son
sujetos de derecho, pero no son parte en el contrato de seguros.
Son aquellos que llevan el negocio al Asegurador, son los encargados de realizar el
asesoramiento profesional, mantener la fidelidad del cliente, ganarse la confianza del mismo y
atender este desde el momento que consulta por un posible riesgo asegurar, al momento de la
contratación y posterior a la misma.
Determinación de la indemnización
El cálculo de la indemnización está predeterminado sustancialmente por tres factores: el valor
del interés asegurado, el importe del daño y la suma asegurada. El valor del interés asegurado
relevante a estos efectos no es el valor del momento de la conclusión del contrato (el inicial), sino el
inmediatamente precedente a la realización del siniestro (final) (art. 26 LCS). Interesa también
conocer cuál es el valor residual, porque la determinación del daño viene dada por la diferencia entre
el valor final y el de residuo. La suma asegurada opera como límite de la indemnización (art. 30
LCS).

96
CADUCIDAD CONCEPTO Ab. Elisa Domene. Apuntes de FAPASA.
Es la pérdida o extinción de una acción o un derecho por inacción del titular en el plazo
perentorio o también por incumplimiento de recaudos legales (Concepto estudiado en Unidad
6 – Contratos)

CADUCIDAD LEGAL: Son todos los casos de caducidad previstos por la Ley de Seguros
Casos:
1. Art 12. Cuando existe diferencia entre la propuesta y la póliza y el asegurado no reclama
dentro del mes de haber recibido la póliza.
2. Art. 5. Plazo para impugnar el contrato, dentro de los tres meses de haber conocido la
reticencia o falsedad.
3. Art. 46 Denuncia del siniestro por el asegurado fuera del plazo legal ( tres días)
4. Art. 82 Cambio del titular del interés asegurado no informado al asegurador (Ejemplo seguro
con prenda o hipoteca etc.)

ARTICULO 36 L.S CADUCIDAD CONVENCIONAL.


Cuando por esta ley no se ha determinado el efecto del incumplimiento de una carga u
obligación impuesta al asegurado, las partes pueden convenir la caducidad de los derechos del
asegurado si el incumplimiento obedece a su culpa o negligencia, de acuerdo al siguiente régimen:

Cargas y obligaciones anteriores al siniestro: a) Si la carga u obligación debe cumplirse antes del
siniestro, el asegurador deberá alegar la caducidad dentro del mes de conocido el incumplimiento.
Cuando el siniestro ocurre antes de que el asegurador alegue la caducidad, sólo se deberá la
prestación si el incumplimiento no influyó en el acaecimiento del siniestro o en la extensión de la
obligación del asegurador;

Cargas y obligaciones posteriores al siniestro: b) Si la carga u obligación debe ejecutarse


después del siniestro, el asegurador se libera por el incumplimiento si el mismo influyó en la
extensión de la obligación asumida.

Efectos sobre la prima: En caso de caducidad corresponde al asegurador la prima por el periodo en
curso al tiempo en que conoció el incumplimiento de la obligación o carga.
97
RESCISIÓN CONCEPTO Ab. Elisa Domene. Apuntes de FAPASA.
Es un modo de extinción de los actos jurídicos de tracto sucesivo, por el cual quedan sin
efecto para el futuro, en razón del acuerdo de las partes, o de la voluntad de una sola de ellas
autorizada por la ley o por la propia convención. (Concepto estudiado en Unidad 6 –
Contratos)

ARTICULO 18 L.S Segundo párrafo: CLAUSULA DE RESCISIÓN.


No obstante el plazo estipulado y con excepción de los seguros de vida, podrá convenirse que
cualquiera de las partes tendrá derecho a rescindir el contrato sin expresar causa. Si el asegurador
ejerce la facultad de rescindir, deberá dar un preaviso no menor de 15 días y reembolsar la prima
proporcional por el plazo no corrido. Si el asegurado opta por la rescisión, el asegurador tendrá
derecho a la prima devengada por el tiempo transcurrido, según las tarifas de corto plazo.-
ARTICULO 37 L.S AGRAVACIÓN DEL RIESGO. CONCEPTO Y RESCISIÓN.

EL RIESGO COMO ELEMENTO ESENCIAL DEL CONTRATO DE SEGURO Ab. Elisa Domene. Apuntes de

FAPASA

El riesgo es un elemento esencial del contrato de seguro, ya que sin él carece de validez.
Se trata del objeto del contrato y es un elemento constitutivo del mismo, y resulta ser que de
los elementos esenciales, aparece como el de mayor trascendencia, por dar un ejemplo, determina
el cálculo de la prima.
Es de tal importancia que el art. 3 L.S fulmina con la nulidad todo contrato de seguro en que el
riesgo sea inexistente.
Además es uno de los elementos que integran el contenido de la póliza (art 11 L.S… El riesgo
asumido...) es por ello que adquiere especial relevancia su declaración por parte del asegurado.
De allí que el legislador le imponga al asegurado LA CARGA DE INFORMAR al asegurador el
ESTADO DEL RIESGO o situación de riesgo y de verificarse también debe hacer CONOCER SU
AGRAVACIÓN durante el desarrollo contractual.

OBJETO DE LA CARGA DE MANTENER EL ESTADO DEL RIESGO Y LA DE DECLARAR SU


AGRAVACIÓN Ab. Elisa Domene. Apuntes de FAPASA.

98
Se afirma que por ser el seguro un contrato de tracto sucesivo, la prima debería ser el
equivalente del riesgo, no solo en el momento en que se lo estipula, sino también en todas las
secuencias del contrato y que para mantener la EQUIVALENCIA OBJETIVA de las prestaciones a lo
largo de la duración del contrato, le es prohibido al asegurador AGRAVAR VOLUNTARIAMENTE el
RIESGO si quiere gozar del beneficio del seguro.
El estado del riesgo no es otro que el que concretamente ha sido declarado al tiempo de la
celebración del contrato y que con relación al cual, el asegurador ha considerado el grado de
probabilidad de realización de aquel (siniestro)
La relación que existe entre PRIMA, RIESGO Y SUMA ASEGURADA, se establece
inicialmente en base al estado del riesgo, de manera tal, que si ese estado cambia, lógicamente
cambian los demás elementos.
De allí surgen 2 cargas relacionadas:
Mantener el estado del riesgo tal como ha sido declarado al concluir el contrato
La de declarar durante el transcurso del contrato la agravación del riesgo

AGRAVACIÓN DEL RIESGO CONCEPTO Y CARACTERES Ab. Elisa Domene. Apuntes de FAPASA.

Hay agravación del riesgo, cuando con posterioridad al perfeccionamiento del contrato
sobrevienen respecto de las circunstancias objetivas o subjetivas declaradas en la
oportunidad de su conclusión, UNA ALTERACIÓN TRASCENDENTE, que aumente ya sea la
PROBABILIDAD O LA INTENSIDAD del RIESGO tomado a cargo por el asegurador.

Hay agravación en otras palabras, cuando se produce un cambio en el estado del riesgo
mismo, después de la conclusión del contrato.

CARACTERES:
Las circunstancias consideradas como agravantes APARECEN CON POSTERIORIDAD a la
conclusión del contrato, esto significa que la agravación considera sólo circunstancias nuevas,
aparecidas en etapa de ejecución contractual
Dichas circunstancias AUMENTAN ya sea la PROBABILIDAD O la INTENSIDAD del riesgo.

DIFERENCIAS ENTRE AGRAVACIÓN Y RETICENCIA:

99
Mientras la agravación del riesgo atiende a circunstancias relevantes aparecidas con
posterioridad al perfeccionamiento del contrato, es decir se ubica en el periodo funcional o de
ejecución contractual e implica un cambio del estado original del riesgo.
La Reticencia o falsa declaración se sitúa en la etapa formativa del contrato e importa una
falsa o reticente declaración de circunstancias conocidas por el asegurado. Además la reticencia
presupone error o dolo del asegurado.
En cambio en la agravación, se da por hecho voluntario del tomador o de un tercero, sin que
le sean aplicables las normas sobre vicios del consentimiento.

SUBROGACIÓN CONCEPTO Ab. Elisa Domene. Apuntes de FAPASA.


Significa sustituir una persona (subrogación personal) o cosa (subrogación real) en lugar de
otra.
La subrogación del asegurador opera cuando una vez pagada la indemnización, se subrogará
en los derechos y acciones del asegurado contra los responsables del siniestro, si los hubiere.
(Tema estudiado en Unidad 6 – Contratos)

ARTICULO 80 L.S
Los derechos que correspondan al asegurado contra un tercero, en razón del siniestro, se
transfieren al asegurador hasta el monto de la indemnización abonada. El asegurado es responsable
de todo acto que perjudique este derecho del asegurador.
Excepciones. El asegurador no puede valerse de la subrogación en perjuicio del asegurado.
Seguros de Personas. La subrogación es inaplicable en los seguros de personas.

PRESCRIPCIÓN CONCEPTO.
Es el medio por el cual, en ciertas condiciones el transcurso del tiempo opera la adquisición o
pérdida de un derecho. (Tema estudiado en Unidad 6 – Contratos)

Es una institución del derecho civil que implica la pérdida de una acción o un derecho por el
transcurso del tiempo.
Los derechos reales y personales se adquieren y se pierden por la prescripción. La prescripción es
un medio de adquirir un derecho, o de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo.

La Prescripción puede ser adquisitiva o liberatoria.

100
La prescripción para adquirir, es un derecho por el cual el poseedor de una cosa inmueble, adquiere
la propiedad de ella por la continuación de la posesión, durante el tiempo fijado por la ley.

La prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la
entabla, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se
refiere.

Prescripción Liberatoria: La ley protege los derechos individuales, pero no ampara la desidia, la
negligencia, el abandono. Los derechos no pueden mantener su vigencia indefinidamente en el
tiempo, no obstante el desinterés del titular, porque ello conspira contra el orden y la seguridad.
Transcurridos ciertos plazos legales mediando petición de parte interesada, la ley declara prescriptos
los derechos no ejercidos.

ARTICULO 58 L.S
TÉRMINO. Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año,
computado desde que la correspondiente obligación es exigible.
PRIMA PAGADERA EN CUOTAS. Cuando la prima debe pagarse en cuotas, la prescripción para su
cobro se computa a partir del vencimiento de la última cuota.
En el caso del último párrafo del artículo 30, se computa desde que el asegurador intima al pago.
INTERRUPCIÓN. Los actos del procedimiento establecido por la ley o el contrato para la liquidación
del daño interrumpen la prescripción para el cobro de la prima y de la indemnización.
BENEFICIARIO. En el seguro de vida, el plazo de prescripción para el beneficiario se computa
desde que se conoce la existencia del beneficio pero en ningún caso excederá de tres años desde el
siniestro.

SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES: Artículos 60 al 127 Ley 17.418 (Tema que será
estudiado en profundidad en la materia Introducción al Seguro)

SEGUROS DE PERSONAS: Artículos 128 a 156 Ley 17.418


(Tema que será estudiado en profundidad en la materia Introducción al Seguro)

101
REASEGURO
Concepto y función (42): es un contrato de seguro por el cual un tercero (Reasegurador) cubre total
o parcialmente, mediante el pago de una prima, el riesgo económico que asume el asegurador
(reasegurado) por los seguros celebrados con su cliente. Jorge Osvaldo Zunino, Régimen de Seguros – Ley 17418,

Editorial Astrea, Edición 2013, Bs As – Bogotá – Págs. 258 y 259.-

Su finalidad, es pues el fraccionamiento y distribución de las consecuencias económicas de los


riesgos asumidos, permitiendo descargar en otros aseguradores los excedentes que harían
técnicamente peligrosa la asunción plena de una determinada masa de riesgos.
La función de esta modalidad, es así esencial a la actividad aseguradora al permitir la explotación
masiva o industrial del seguro, bien se ha dicho al respecto que “sin reaseguro no podría funcionar
ninguna entidad aseguradora, por mucha que fuese su potencia económica” (Uría, Derecho Mercantil,
pág. 635).

Naturaleza Jurídica. Riesgo e Interés.


Se conviene que el reaseguro es una especie de los seguros de responsabilidad civil en tanto cubre
el patrimonio del reasegurado por las indemnizaciones que debe afrontar en razón de los contratos
de seguros celebrados.
De este modo, el riesgo que pretende cubrir el asegurador que reasegura consiste en la eventualidad
de que su patrimonio se vea afectado por la concreción del o los eventos previstos en los contratos
de seguro que celebra con sus clientes. El interés, entonces, reside en mantener indemne su
patrimonio frente a la ejecución de los contratos de seguro que lo obligan.

Caracterización
Como contrato de seguro participa de todo los caracteres generales y reúne los elementos típicos de
la relación asegurativa (interés, riesgo asegurable, prima y suma asegurada). Así el Reaseguro es un
contrato único y autónomo respecto de los contratos de seguro a los que se aplica.
El reaseguro se considera una forma aseguradora de segundo grado.
El Reaseguro es un contrato de empresas, celebrado entre una aseguradora y un reasegurador, en el que
la primera se cubre , mediante el pago de una suma de dinero o una cesión de primas, del daño o
desequilibrio patrimonial que le cause el pago de siniestros por los riesgos que hubiera asegurado. Autora:
Dra. Nancy A. Vilá. Nicolás H. Barbato – Derecho de Seguros. Editorial Hammurabi – Bs As – Edición 2001. Pág. 442.

Sujetos que comprenden el contrato de Reaseguro:

102
 El Reasegurador: Empresa que asumirá parte o el total del riesgo.
 El reasegurado: Es la aseguradora que paga la prima.

Sujetos excluidos de esta relación contractual:


 Asegurado
 Tomador
 Beneficiario
 Productor Asesor de Seguros
Objetivos:
 homogeneizar valores a riesgos;
 limitar desembolsos financieros importantes;
 proveer capital adicional;
 contribuir al “n” necesario;
 limitar pérdidas;
 distribuir exposiciones;

 proveer conocimientos.

Destacamos que las reaseguradoras también pueden reasegurar sus


Riesgos, esto se conoce como “retrocesión”
Destacamos que este tema será estudiado en profundidad en la materia Introducción al
Seguro.

103
Esquema conceptual extraído de ley 17418 – Separatas Errepar - Pag. 46 - Versión 1.8

104
Esquema conceptual extraído de ley 17418 – Separatas Errepar - Pág. 47 - Versión 1.8

105
Esquema conceptual extraído de ley 17418 – Separatas Errepar - Pág. 48 - Versión 1.8

106
Esquema conceptual extraído de ley 17418 – Separatas Errepar - Pág. 50 - Versión 1.8

107
Esquema conceptual extraído de ley 17418 – Separatas Errepar - Pág. 51 - Versión.

108
Esquema conceptual extraído de ley 17418 – Separatas Errepar - Pág. 52 - Versión 1.8

109
Esquema conceptual extraído de ley 17418 – Separatas Errepar - Pág. 53 - Versión 1.8

110
Esquema conceptual extraído de ley 17418 – Separatas Errepar - Pág. 54 - Versión 1.8

111
LEY N° 20.091: LOS ASEGURADORES. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA
LEY. ENTIDADES AUTORIZABLES. CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN
PARA OPERAR. SOCIEDADES DE SEGUROS SOLIDARIOS. RAMAS DE
SEGUROS. GESTIÓN DE LA EMPRESA DE SEGUROS. ADMINISTRACIÓN Y
BALANCES. RESERVAS: LEGAL Y TÉCNICAS. CAPITALES MÍNIMOS.
FUSIÓN Y CESIÓN DE CARTERA. LIQUIDACIÓN. PUBLICIDAD.
SANCIONES. LA AUTORIDAD DE CONTROL: LA SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN. FUNCIONES, PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y RECURSOS JUDICIALES. RESOLUCIONES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS N° 21.253 Y N° 32.080.

El presente cuerpo normativo regula todo lo referente a la actividad aseguradora,


Reaseguradora en el territorio Argentino y su órgano contralor la “Súper Intendencias de Seguros de
la Nación” (SSN).
Dentro de esta normativa se regula los tipos societarios establecidos por la ley 19.550,
autorizados para operar como aseguradoras y reaseguradoras en nuestro país, destacando que la
personería jurídica para operar en el mercado asegurador es otorgada por la Súper Intendencia de
Seguros como autoridad de control en la presente materia de manera exclusiva y excluyente.
Los tipos societarios para operar en la actividad aseguradora están regulados en su artículo 2:

a) Las sociedades anónimas, cooperativas y de seguros mutuos;

b) Las sucursales o agencias de sociedades extranjeras de los tipos indicados en el inciso


anterior;

c) Los organismos y entes oficiales o mixtos, nacionales, provinciales o municipales.

112
Los aseguradores autorizados pueden abrir o cerrar sucursales en el país como
sucursales o agencias en el extranjero, previa autorización de la autoridad control.
Destacamos que actualmente la Superintendencia de Seguros de la Nación no está dando
autorizaciones para operar en el mercado asegurador a las Cooperativas y a las Mutuales.

Las presentes sociedades deberán reunir unas series de requisitos que exigirá la autoridad de
control para que pueda realizar operaciones de seguros, los mismos están regulados en el art. 7:
 Adoptar uno de los tipos societarios que exige la ley en conformidad con la ley 19.550 de
Sociedades Comerciales.
 Poseer objeto exclusivo (Ej. Concertar contratos de seguros)
 Integrar un capital mínimo.
 Ajustar los planes de seguros a lo establecido por la Ley y por las resoluciones dictadas de
Superintendencias de Seguros de la Nación.
 En cuanto a las sociedades extranjeras, deberán acompañar los balances de los últimos 5
ejercicios de la casa matriz.
 Tengan la duración mínima requerida según la naturaleza de la rama o ramas de seguros a
explotarse.
 Se ajusten sus planes de seguro a los establecido en el art. 24 y siguientes.
 Ser conveniente para el mercado asegurador.

La Superintendencia de Seguros como autoridad de control de la actividad aseguradora


La S.S.N. es la entidad autárquica que tiene autonomía funcional y financiera, en jurisdicción
del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
El control del funcionamiento y actuación de todas las entidades de seguros, sin excepción
corresponden a este organismo con exclusión de otra autoridad administrativa, nacional o provincial,
sin embargo, la S.S.N. podrá requerir a estas últimas su opinión en cuestiones vinculadas con el
régimen societario de las entidades cuando lo estimara conveniente.
Tiene a su cargo Un Superintendente de Seguros con rango de Director del Organismo,
designado por el Poder Ejecutivo nacional.
Este Superintendente tiene amplias facultades para determinar la estructura del Organismo, y
el personal con que debe contar, el que debe estar constituido mayoritariamente por profesionales de
Ciencias Económicas y/o Derecho.
113
Las resoluciones dictadas por la S.S.N.
Las resoluciones administrativas de la S.S.N., son actos administrativos que emanan de la
autoridad pública representada a través del Superintendente de Seguros de la Nación, de carácter
obligatorias, general, permanente y complementarias a las leyes: 17418, 20091, 22400, 12988,
24557, 26773, etc.
Estas normativas pueden ser de carácter general que deben acatar todos los sujetos
involucrados en la actividad aseguradora y de carácter particular cuando se regulan cuestiones
específicas.
Sujetos comprendidos: Art. 70 de la ley 20091:
 Personas humanas: Administradores de entidades aseguradoras, Productores, liquidadores,
etc.
 Personas Jurídicas: Aseguradoras y Reaseguradoras.
Ejemplo de resoluciones administrativas:
Carácter general: Resolución 21.523/92 - Apruébese el Reglamento General de la Actividad Aseguradora
(Reglamento de la Ley Nº 20.091)

Carácter Particular: Cuando se aplica un apercibimiento a una aseguradora determinada.

Facultades y funciones de la Súper Intendencias de Seguros


Los deberes y atribuciones que tiene el presente organismo se encuentran regulados en el
artículo 67 de la Ley 20091:
a) Ejercer las funciones que esta ley asigna a la autoridad de control;
b) Dictar las resoluciones de carácter general en los casos previstos por esta ley y las que
sean necesarias para su aplicación;
c) Objetar la constitución, los estatutos y sus reformas, los reglamentos internos, los
aumentos de capital, la constitución y funcionamiento de las asambleas y la incorporación
de planes o ramas de seguro, de todas las entidades aseguradoras sin excepción
constituidas en jurisdicción nacional o fuera de ella, que no estén de acuerdo con las leyes
generales, las disposiciones específicas de esta ley y las que con carácter general dicte en
las citadas materias la autoridad de control, cuidando que los estatutos de las sociedades
de seguro solidario no contengan normas que desvirtúen su naturaleza societaria o
importen menoscabo del ejercicio de los derechos societarios de los socios;

114
d) Impugnar, en su caso, las contribuciones que se hagan por aplicación del inciso h) del
artículo 29 que no sean proporcionadas a la capacidad económico-financiera de la entidad
o al giro de sus negocios;
e) Adoptar las resoluciones necesarias para hacer efectiva la fiscalización respecto de
cada asegurador, tomar las medidas y aplicar las sanciones previstas en esta ley;
f) Fiscalizar la conducta de los productores, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores
no dependientes del asegurador, en la forma y por los medios que estime procedentes,
conocer en las denuncias pertinentes y sancionar las infracciones;
g) Asesorar al Poder Ejecutivo en las materias relacionadas con el seguro;
h) Proyectar anualmente su presupuesto, el que elevará al Poder Ejecutivo para su
aprobación;
i) Recaudar los fondos a que se refiere el artículo 81 y disponer de ellos;
j) Nombrar, contratar, promover, separar y sancionar a su personal, y adoptar las demás
medidas internas que correspondan para su funcionamiento;
k) Tener a su cargo:
-Un Registro de Entidades de Seguros, en el que se anotarán por orden numérico las
autorizaciones para operar que confiera y en el que se llevarán también las revocaciones.
-Un registro de antecedentes personales actualizado sobre las condiciones de
responsabilidad y seriedad, de los promotores, fundadores, directores, consejeros,
síndicos o integrantes del consejo de vigilancia en su caso, liquidadores, gerentes,
administradores y representantes de las entidades aseguradoras sometidas al régimen de
la presente ley, estando facultada a tal efecto la Superintendencia para requerir los
informes que juzgue necesarios a cualquier autoridad u organismo, nacional, provincial o
municipal; -Un Registro de profesionales desautorizados para actuar en tal carácter ante la
Superintendencia.
-Un Registro de sanciones en el que se llevarán las que se apliquen de conformidad con el
régimen previsto en los artículos 58 a 63.
La Superintendencia puede iniciar acciones judiciales y actuar en cualquier clase de juicios
como actor o demandado, en juicio criminal como querellante, y designar apoderados a
estos efectos.

115
Funciones

 La Superintendencia puede examinar todos los elementos atinentes a las


operaciones de los aseguradores, y en especial requerir la exhibición general de los
libros de comercio y documentación complementaria, así como de su
correspondencia, hacer compulsas, arqueos y verificaciones.

 Los aseguradores están obligados a mantener en el domicilio de su sede central o


sucursales a disposición de la Superintendencia, todos los elementos relacionados
con sus operaciones.

 Además de las informaciones periódicas previstas por esta ley que los
aseguradores deben suministrar, la Superintendencia puede requerir otras que
juzgue necesarias para ejercer sus funciones.

 La Superintendencia puede requerirles declaraciones juradas sobre hechos o datos


determinados.

116
LEY N° 22.400: LOS PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS. DEFINICIÓN.
REGISTRO. REMUNERACIÓN. INHABILIDADES. FUNCIONES Y DEBERES.
SANCIONES. SEGUROS COMERCIALIZABLES MASIVAMENTE. DECRETO
Nº 855/94.

El presente cuerpo normativo regula la actividad del productor asesor de seguros.


El ámbito de aplicación de esta ley es en todo el territorio Argentino (art.1)
Se establece que la actividad de intermediación podrá ejercerse a través del productor asesor
directo y la de productor asesor organizador (art.2).
Las funciones de ambas modalidades se hallan enunciadas en el (art. 10), sin que de ellas
surja la atribución de concertar contratos sino sólo la de promover la concertación de seguros (art.1)
Se enuncian modalidades de la intermediación:
a) El productor asesor directo es quien promueve la celebración de contratos y asesora a los
asegurados y asegurables.
b) El productor asesor organizador es quien tiene por función, la de instruir, dirigir o asesorar a
los productores asesores directos quienes forman parte de la organización.

Para el ejercicio de la actividad el productor asesor cualquiera sea su categoría (productor asesor
directo o productor asesor organizador) deberá hallarse inscripto en el Registro de Productores a
cargo de la Superintendencia de Seguros de la Nación (art. 3 y 4, ley 22400). Quienes no se hallen
inscriptos, carecen del derecho de percepción de comisiones (art.7 de la Ley 22400)
Se regula la remuneración de los mismos en base a comisiones acordadas con los aseguradores
y respecto de los contratos por él promovidos, formulándose una reserva en punto a la fijación de
topes máximos y mínimo de autoridad de control.
Se condiciona el ejercicio del derecho a la percepción de comisiones:
a) Al productor asesor organizador por las operaciones en que hubieran intervenido sus
productores asesores directos.
b) Al productor asesor directo a las circunstancias de que hayan ingresado de las primas en la
cuentas del asegurador.

117
Esta norma regula dentro de actividad de la intermediación los presupuestos de inhabilidades
absolutas y relativas.
Las inhabilidades absolutas detallan cuales son las personas que no podrán ejercer la actividad
de la intermediación (art. 8), por lo tanto no podrán pertenecer al Registro de productores asesores
de Seguros.
Las inhabilidades relativas detallan quienes no podrán relativamente ejercer la intermediación del
seguro.
Las funciones y deberes del productor asesor de seguros están regulados en el art 10.
Artículo 11 destaca que la actividad del productor es autónoma porque no tiene una relación
jurídica de dependencia con la entidad aseguradora o el asegurado.
Artículo 12, regula que la actividad del P.A.S. está obligado a desempeñarse conforme a las
disposiciones legales y a los principios técnicos aplicable a la operación en la cual interviene y actuar
con diligencia y buena fe.
Artículo 13 hasta el 16 inclusive, regula lo atinente a sanciones que pueden ser imputadas al
P.A.S. basada en el incumplimiento de las funciones y deberes de la presente ley en relación al
ejercicio de su actividad, los hará pasibles de sanciones, pudiendo además disponerse la
cancelación de la inscripción en el registro respectivo.
Artículo 17 - Estipula la creación de una Comisión Asesora Honoraria que tendrá por función
asesorar a autoridad de aplicación en las cuestiones vinculadas a la interpretación, aplicación y
eventual modificación de esta ley.
Art. 18 – Regula la integración y funciones de los miembros de la Comisión Asesora, la misma
está integrada por un consejo consultivo de seguro que represente a los distintos sectores de la
entidades aseguradoras y un representante de los productores asesores de seguros, el que será
designado por la S.S.N. La comisión podrá sesionar con un quórum de más de la mitad de sus
miembros y será presidida por el Superintendente de seguros o el funcionario que este designe.
Art. 19 – Disposiciones comunes - A partir de este artículo se permite a las personas físicas que
puedan acreditar domicilio real en localidades de menos de 200.000 habitantes sin acreditar
competencia (sin rendir examen) inscribirse en el registro de (P.A.S.) e intervenir sólo en la
concreción de contratos de seguros de esa localidad.
Este artículo se encuentra derogado a partir del 2007.
118
Artículo 20 - Disposiciones generales: Aquí se regula la modalidad cuando los P.A.S. se
constituyen en sociedad.
Artículo 21 – Regula la cantidad de integrantes matriculados que debe tener una Sociedad de
P.A.S.
Artículo 22 – Este regula acerca de las sanciones y responsabilidades de las sociedades de
productores – asesores por eventuales infracciones cometidas, ya sea a nivel individual o bien por la
propia sociedad.
El presente cuadro nos presenta un resumen del articulado de la ley.
ARTICULO TEMA
1 ÁMBITO DE APLICACIÓN
2 DEFINICIONES
3a4 REGISTRO DE P.A.S.
5a7 REMUNERACIONES
8a9 INHABILIDADES
10 a 12 FUNCIONES y DEBERES
13 a 16 SANCIONES
17 a 18 COMISIÓN ASESORA HONORARIA
19 DISPOSICIÓN COMÚN
20 a 22 DISPOSICIONES GENERALES
23 a 27 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

119
LEY Nº 24.557. LEY Nº 26.773: OBJETIVOS DEL SISTEMA. ÁMBITO DE
APLICACIÓN. CONCEPTOS LEGALES PLANTEADOS POR LA LEY.
COMPETENCIA: ACCIDENTE LABORAL, CONDUCTA DEL EMPLEADOR,
COMISIONES MÉDICAS, ENFERMEDADES PROFESIONALES.
MODIFICACIONES PLANTEADAS POR LA LEY 26773.

COMPETENCIA
Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 24557 sobre Riesgos del Trabajo existía la
Ley 24028 de Accidentes de Trabajo, la cual se caracterizaba por:
–Débiles estímulos económico-sociales a la prevención.
–Mecanismos de control ineficaces
–Falta de oportunidad en el otorgamiento de las prestaciones reparadoras
–Modalidad de suma única de las prestaciones dinerarias.
–Carencia de estímulos para la reinserción laboral del trabajador damnificado.
–Altos costos en relación a la baja calidad de las prestaciones
–Imprevisibilidad de los costos
–Desjerarquización de la justicia laboral
Con la ley 24557 se comienza a priorizar la prevención dentro del ámbito laboral. Se puede
decir que tiene una prevención primaria, en la cual la ley busca evitar los accidentes y enfermedades
profesionales y una prevención secundaria; que intenta evitar que vuelvan a ocurrir las
contingencias.
Además de la reparación del daño.

SON ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR EL HECHO O EN OCASIÓN DEL


TRABAJO AQUELLAS ALTERACIONES O LESIONES PSICO-FÍSICAS PRODUCIDAS EN LA
SALUD DEL TRABAJADOR QUE TIENEN DIRECTA O INDIRECTA RELACIÓN CON LAS
TAREAS O ACTIVIDADES QUE PRESTA PARA SU EMPLEADOR O CON EL MEDIO EN EL
QUE SE DESEMPEÑA.

120
OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACION DE LA LEY
 Reducir la siniestralidad laboral (riesgos) a través de la prevención de los riesgos.
 Reparar daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales,
incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado;
 Promover la recalificación: recolocación de los trabajadores damnificados;
 Promover la negociación colectiva laboral, para la mejora de las medidas de prevención y
de las prestaciones reparadoras.

Ámbito de aplicación del sector público: funcionarios y empleados de la Nación, Provincias y


Municipio.
Ámbito de aplicación del sector privado: trabajadores en relación de dependencia, trabajadores
vinculados por relaciones no laborales (becarios, pasantes, trabajadores domésticos, autónomos,
bomberos voluntarios, etc.) También prevé cobertura para personas que deban cumplir con una
carga pública, ej.: testigos citados a declarar, presidentes de mesa en elecciones.

OPERADORES DEL SISTEMA


 Superintendencia de Riesgos de Trabajo: ente de regulación y supervisión del sistema,
depende del Ministerio de Trabajo de la Nación, puede aplicar sanciones a las ART o
empleadores autoasegurados por incumplimiento de sus obligaciones.
 Comisión médicas central y locales: dependen de la SRT y deben intervenir cuando sea
requerido por un trabajador, ART o empleadores autoasegurados. Se encarga de determinar
la naturaleza laboral de un accidente u enfermedad profesional, determina el carácter y grado
de incapacidad y establece el contenido y alcance de las prestaciones en especie.
 Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART): son los entes gestores del sistema contratados
por el empleador a los fines de que den cobertura a las prestaciones en especie y dinerarias
previstas por la Ley de riesgos de Trabajo.

CONCEPTOS LEGALES – CONTINGENCIAS CUBIERTAS


Accidentes de trabajo: todo acontecimiento súbito causado por un agente externo, anormal, que
agrede y lesiona la integridad psicofísica del trabajador, siendo producto de la tarea que realiza en
relación de subordinación.

121
Accidentes “in itinere”: todo evento externo capaz de producir un daño en la salud psico-física del
trabajador, que sr produce en el trayecto directo, habitual, inmediato, ininterrumpido, entre la salida
del umbral de la casa del trabajador y el límite del ingreso al lugar de trabajo, como así también
producido de regreso a su domicilio con las mismas características.
Enfermedades profesionales: aquellas que causan un daño psico-físico al trabajador a
consecuencia de las tareas y actividades específicas que presta para su empleador, producto de un
proceso lento, gradual, interno, por la exposición a un agente de riesgo hostil y determinado. La ley
establece que sólo serán resarcibles las enfermedades profesionales incluidas en un listado cerrado
que elabora el Poder Ejecutivo Nacional. En el año 2000, por un decreto de necesidad y urgencia se
produce una reforma estableciendo excepciones que permiten al trabajador solicitar, previo trámite,
se reconozca una enfermedad no incluida.
La ley excluye específicamente:
 Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales causados por dolo del trabajador o por
fuerza mayor extraña al trabajo. Ej.: el Trabajador se golpea con el martillo intencionalmente
para producirse un daño.
El trabajador es lesionado por un rayo cuando se dirigía a su trabajo (caso fortuito)
 Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y
acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la
autoridad de aplicación.

PRINCIPALES MODIFICACIONES PLANTEADAS POR LA LEY 26773


 OPCION EXCLUYENTE
La ley 26.773 en su art. 4 establece que: Los obligados por la ley 24.557 y sus modificatorias al
pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los quince días de notificados de la muerte del
trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un
accidente de trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente a los damnificados o a sus
derechohabientes los importes que les corresponde percibir por aplicación de este régimen,
precisando cada concepto en forma separada e indicando que se encuentran a su disposición para
el cobro.
Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este
régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de
responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables.
122
El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro
sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso.
Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán
iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo.
La prescripción se computará a partir del día siguiente a la fecha de recepción de esa
notificación.
En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la
legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil.

De la lectura de la norma aludida se desprendes tres cuestiones sustanciales, a saber:


1) EXCLUSIÓN: Los damnificados PODRAN OPTAR de modo excluyente entre: a) las
indemnizaciones previstas en la LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO, o b) las que les pudieran
corresponder con fundamento en ACCIDENTES DE DERECHO CIVIL.
2) OPCION: El principio de cobro de sumas de dinero, o la iniciación de una acción judicial en uno u
otro sistema, implicará que se ha ejercido la opción.
3) ACCION CIVIL: Las acciones judiciales de derecho civil solo podrán iniciarse una vez recibida la
notificación fehaciente prevista en el artículo 4 de la Ley 26773.

 REPARACION PLENA
La nueva ley 26.773 propone otorgar una “reparación plena del daño”, una “cobertura justa,
rápida y plena”, de “prestaciones plenas”, bajo el objetivo de reparar con criterio de “suficiencia”,
añadiendo a las prestaciones dinerarias una indemnización equivalente a un 20% adicional de las
previstas en la ley 24.557 y en el Decreto 1694/2009, destinada a compensar “cualquier otro daño no
reparado” por aquéllas.
Los objetivos son la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de
suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas
para resarcir tales contingencias.

Conforme el artículo 2 los fines de la reparación son:


La reparación dineraria se destinará a cubrir la disminución parcial o total producida en la aptitud
del trabajador damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, así

123
como su necesidad de asistencia continua en caso de Gran Invalidez, o el impacto generado en el
entorno familiar a causa de su fallecimiento.
Las prestaciones médico asistenciales, farmacéuticas y de rehabilitación deberán otorgarse en
función de la índole de la lesión o la incapacidad determinada. Dichas prestaciones no podrán ser
sustituidas en dinero, con excepción de la obligación del traslado del paciente.

 PRESTACIONES DINERARIAS
a) Imposición de pago único de las prestaciones dinerarias:
El cuarto párrafo del art. 2 de la ley 26773 establece el principio general indemnizatorio según
el cual “es de pago único, sujeto a los ajustes previstos en este régimen”. Evidentemente, a partir de
esta modificación se ha receptado la doctrina emanada del precedente de la CSJN dictada in re
“Milone” (Fallos 327:4607) en donde se reprocha la alta de excepción alguna para supuestos en los
que la forma de pago a través de una renta vitalicia sea una respuesta inadecuada frente a las
necesidades de la víctima, compartiéndose en este aspecto aquéllas opiniones que sostienen que
hubiera sido de mejor técnica legislativa dejar la opción al beneficiario acerca de la forma de percibir
la indemnización, en un todo de acuerdo con la revisión del Convenio N° 17 de la OIT.
Cabe destacar que la reparación dineraria se computará desde que acaeció el evento dañoso
o se determinara la relación causal de la enfermedad profesional, razón por lo cual a la
indemnización que el sistema especial reconoce se le deben agregar los intereses respectivos desde
aquellas fechas.
b) Ajuste periódico de las prestaciones dinerarias
El artículo 8° de la ley 26773 establece que “Los importes por incapacidad laboral permanente
previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general
semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los
Trabajadores Estables) publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y
su lapso de vigencia”.
Esta norma va de la mano junto con lo dispuesto en el artículo 17 en el que, luego de
derogarse los artículos 19, 24 y los incisos 1, 2 y 3 del artículo 39 de la ley 24557 y sus
modificatorias, se establece en su primer párrafo que “Las prestaciones indemnizatorias previstas en
la citada norma, quedan transformadas en prestaciones indemnizatorias dinerarias de pago único,
con excepción de las prestaciones en ejecución”.
124
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 Régimen de seguros – Ley 17418 – Autor: Jorge Osvaldo Zunino - Editorial: Astrea – Edición Bs As – Bogotá 2013.
 Separatas de Legislación – Errepar – Leyes 17418, 20091 y 22400 – Edición 2014.
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