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Semana 4

Derecho Romano

Lectura
Derecho Romano II

Bibliografía:
García, R. (2012). Derecho Romano II. Universidad Autónoma de
Chihuahua. Pp. 41 – 52. Recuperado de http://www.fd.uach.mx/
maestros/2013/02/11/Derecho%20Romano%20II%20MD%20GAR-
C%C3%8DA%20QUINTANA.pdf

Material compilado con fines académicos, se prohíbe su reproducción total o parcial sin
la autorización de cada autor.
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• 4.- B.p. unde vir el uxor- al esposo y a la esposa-, relativa a la sucesion de los ingenuos
lo mismo que a la de los libertos,

COLACION DE BIENES.
• Es una institucion de origen pretoriano base de la necesidad de lograr una equitativa
distribucion del caudal hereditario entre las personas con derecho a una herencia y a la
cual concurren por un llamamiento pretorio.

* El emperador distingue 3 clases de sucesores: los descendientes, los ascendientes y los


colaterales.

• A) Los descendientes .- es necesario poner aquí 5 reglas que son:


1) Un solo descendiente basta para excluir a los demas parientes.
2) La vocacion de los descendientes es independiente de la calidad del difunto.
3) La cualidad del descendiente es igualmente indiferente, pero si es dependiente.
4) En un mismo tronco, el mas proximo excluye al mas lejano.
5) Todas las veces que hay concurso tanto entre un hijo en el primer grado y los
descendientes de un hijo premuerto, como entre los descendientes de varios hijos
premuertos, la particion se hace como antes por troncos.
B) De los ascendientes.- he aquí 3 reglas que son:
1) A falta de descendientes, la sucesion siempre es diferida a los ascendientes.
2) Entre ellos, los mas proximos siempre excluyen a los mas lejanos.
3) Si hay varios en el mismo grado, la particion se hace por troncos.

• C) De los colaterales.- Justiniano distingue 2 clases de colaterales, los privilegiados y


los ordinarios.
1) Los privilegiados.- son los hermanos y hermanas carnales y sus descendientes en el
primer grado aventajan a los demas colaterales y la particion se hace por troncos.
2) Los ordinarios.- aquí el mas proximo excluye a los mas lejanos y los del mismo grado
concurren juntos, haciendose la particion siempre por cabezas.

Leccion XXX
DEFINICIONES ROMANAS DEL TESTAMENTO

1.- Ulpiano: el testamento es la manifestación legítima de nuestra voluntad, hecha


solamente para hacerla valida después de nuestra muerte.
2.- Modestino: el testamento es la manifestación legítima de nuestra voluntad, de
aquello que queremos que se haga después de nuestra muerte.
Estas definiciones no mencionan la institución del heredero.
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El testamento se define como un acto personal, unilateral y solemne que contiene la


institución de uno o varios herederos y destinado a producir su efecto solamente después
de la muerte de su autor.
FORMAS DE TESTAR.
1.- Derecho Civil:
A) El testamento se hacia calatis comitis, osea ante los comicios por curias convocados
al efecto y en precensia de los pontífices. Solo podía ser hecho en Roma, 2 veces por
año. El paterfamilas que no acudía en esas ocasiones a realizar su testamento corría el
riesgo de morir intestado.
B) Esto se remedio con el testamento in procinctu, se hacia por una declaración en voz
alta ante el ejercito

C) Tercera forma, el testamento por el cobre y la balanza; aquel que no había hecho
testamento y sentía próximo su fin llamaba a un amigo y le mancipaba su patrimonio en
presencia del portabalanza y de 5 testigos, rogándole que cumpliera con sus
disposiciones para cuando muriera. El adquiriente del patrimonio es el familiar emptor—
comprador de los bienes--, que ocupaba el lugar de un heredero. --Esta forma de testar
no se puede usar con el hijo por no ser posible entre ellos la mancipatio y
-El testador no tenia medio jurídico para revocarlo si cambiaba de opinión.

D) El testamentum per aes et libram perfeccionado, antes de este , las disposiciones del
testador se expresaban oralmente, en adelante se redactaban en un escrito- tabulae
testamenti- que por si no tiene valor, pero lo adquiría mediante una mancipacion y una
testamenti muncupatio- declaración testamentaria- . La mancipatio se hace en la forma
conocida. Pero el papel de familiar emptor en vez de pertenecer al heredero pertenece a
un tercero, que es una persona de confianza encargada de entregar la sucesión al
verdadero heredero
E) Otra forma de testamento es la que los intérpretes llaman nuncupatio y se hace por
una declaración oral ante 7 testigos

2.- Derecho Pretorio: la mancipacion no era seria, el familiar emptor y el libripens solo
eran 2 testigos más, la testamenti nuncupatio era inútil como solemnidad y toda la fuerza
del testamento estaba en la voluntad escrita y del testimonio de las personas presentes.
Esto lo comprendió el pretor y tuvo por valido el testamento hecho ante 7 testigos que
hubieran puesto su sello y su nombre sobre el acta
3.- Derecho del Bajo imperio: nos encontramos con el testamento nuncupativo, mas un
testamento escrito que se llama tripertitum, llamado así por estar sometido a reglas
emanadas de 3 fuentes del derecho civil, el pretorio y las constituciones imperiales
A) debe ser hecho uno contexto, en un solo acto
B) exige la presencia de 7 testigos que pongan su sello y al lado su nombre –derecho
pretorio
c) los testigos deben ser llamados expresamente para figurar en el testamento.
D) el testamento debe llevar interiormente la firma – subscriptio- del testador y de cada
testigo (esto integrado por Teodosio el joven)
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EL TESTAMENTO MILITAR Y OTROS

•La voluntad de un soldado era valida como quiera que se manifestara: confiando su
voluntad a un compañero de armas, escribiéndola con sangre en su escudo o en la arena con
su espada. •Otras formas de testar: el testamento echo en tiempo de peste, para e l cual no
se requería la presencia simultanea de los testigos; el testamento hecho en el campo para el
cual bastaban 5 testigos
LA TESTAMENTI FACTIO ACTIVA Y PASIVA

•Activa.-la facultad de hacer un testamento es un atributo del ius comerci, una ventaja que
tenia el ciudadano romano en el orden familiar •Pasiva.- por el contrario, es la idoneidad
para ser válidamente instituido heredero o legatario en un testamento, solo se exige que bel
instituido heredero exista o cuando menos ya este concebido cuando muera el testador
LA CAPACIDAD DEL HEREDERO

•Para que la institución del heredero sea valida, se le exige la testamenti factio •a) en el
momento de la confección del testamento•b) en el momento de la declaración de la
sucesión •c) en el momento en que el instituido acepta la sucesión •Pueden ser instituidos
herederos las personas que tiene una relación testamentaria con el testador. Para tener esta
capacidad es necesario poseer el comercium del cual la factio testamenti es un corolario;
por tanto no pueden ser designados herederos:•a) los latinos junianos, los peregrinos •b) los
esclavos sin amo
•c) los esclavos cuyo amo no pueda ser instituido por el testador
•d) las personas inciertas LA DESIGNACIÓN DEL HEREDERO Y SU PROTECCIÓN
JURÍDICA

•La designación del heredero debía ser hecha en términos imperativos (que ticio sea
heredero, ordeno que ticio sea heredero, ticio se heredero)•Constantino permitió al testador
expresar su voluntad en cualquier forma•La institución del heredero debía ser hecha al
principio del testamento, todo lo escrito antes que eso era nulo.•El heredero tenía la petitio
o acción de pedir o reclamar la herencia cuando esta se encontraba en poder de un tercero

LA DESHEREDACIÓN

-La ley aprobaba la exclusión de los herederos legítimos que no habían sido instituidos y
esto pudo ser hecho en tanto que los testamentos fueran aprobados por los comicios por
curias, pues bastaba con no mencionarlos.
-Cuando las disposiciones testamentaria fueron por escrito se abuso y los paterfamilias
omitían injustamente a los hijos en beneficio de terceros, lo que violaba la costumbre
que los consideraba como copropietarios: Este uso debía obligar al padre a no despojar
al hijo sin causa seria y termino por exigir que si no lo desea instituir, al menos así lo
haga constar, esta declaración expresa es lo que se llama desheredación.
-La desheredación en el derecho civil: se aplica solo a los hijos ya nacidos y bajo la
potestad paterna, investidos de la calidad de heredero. Si el omitido es un hijo los
sabinos opinaban que el testamento era nulo aunque el omitido muriera antes que el
testador; los proculeyanos subordinaban la nulidad a la sobrevivencia del hijo.
Los hijos debían ser desheredados nominativamente – ticio hijo mío seas desheredado--.
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LA DESHEREDACIÓN EN EL DERECHO PRETORIO

El testador debe instituir o desheredar a todos los descendientes que serian herederos
suyos,si no hubieran sufrido luna capitis diminutio minima. Por lo que debía instituir o
desheredar a sus hijos emancipados.
El pretor no tenia en cuenta las disposiciones del testamento cuando eran contrarias a las
reglas que había expuesto, pero no lo consideraba radicalmente nulo, de aquí que si el
hijo omitido moría antes que el testador el testamento se ejecutaba, la desheredación
escrita se mantiene.

L A DESHEREDACIÓN EN EL DERECHO DE JUSTINIANO


1.-
por lo que respecta a los descendientes instituidos o desheredados, se apegan al derecho
pretorio; pero los hijos dados en adopción a un extraneus, pueden ser omitidos por el
adoptante, pero no por su padre natural.
2.- cualquiera que sea el sexo y el grado de los descendientes la desheredación debe ser
hecha nominativamente
3.- la omisión o la desheredación irregula acarrea nulidad inmediata y definitiva del
testamento

LAS SUBSTITUCIONES

Son instituciones de segundo orden en el testamento, por las cuales el testador nombra un
substituto para el heredero, en caso de que este no llegara a adquirir la herencia.
A) Substitución vulgar: cobro impulso por las leyes caducarías, por las numerosas
causas de caducidad con las cuales dañaban instituciones de herederos. Esta substitución
debe ser hecha de acuerdo a las regles de la institución del heredero y esta sometida a la
condición de que el primer nombramiento sea ineficaz el substituto puede aceptar o
rechazar la sucesión a menos que sea heredero necesario.
B) Substitución pupilar: disposición testamentaria por la cual el paterfamilias designa
un heredero al hijo impúber colocado directamente bajo su potestad, para el caso de que
muriera sin haber podido testar por no haber llegado a la pubertad.
C) Substitución quasi pupilar: el ascendiente paterno o materno podía hacer el
testamento del loco siempre que hubiera hecho el propio y le hubiera dejado al incapaz
por lo menos la cuarta legítima, la institución se desvanecía si el loco sanaba.

MODALIDADES EN EL TESTAMENTO

- La institución del heredero no admite término ni condiciones que menoscaben


derechos hereditarios ya adquiridos
- La institución de heredero si admite condiciones suspensivas.
Las condiciones imposibles o inmorales se tienen por no puestas.
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Leccion XXXI
NULIDAD E INVALIDEZ DE LOS TESTAMENTOS
Es totalmente nulo si:
•Emana de un testador incapaz
•Instituye herederos incapaces
•No satisface reglas de institución de herederos o desheredación
•Cuando es contrario a la ley es llamado iniustum o non iure factum
Se presume valido si se realiza con 7 testigos los cuales firman al lado del sello. Después
puede resultar ineficaz en los siguientes supuestos
Testamentum ruptum (testamento roto)
•Por la agnacion de un heredero que no ha sido instituido ni desheredado legalmente.
•Por la confeccion posterior de otro testamento
Testamentum irritum (inutil)
Sucede esto si llegase a cambiar el estatus del testados Eje. Haya sido hecho prisionero, que
perdiera su ciudadania, etc.
Testamentum destitutum (desierto)
Cuando los herederos instituidos no han querido aceptar la sucesion o no han podido.

TESTAMENTO INOFICIOSO
Aquel que , regular en su forma, despoja sin causa seria a un descendiente, a un
ascendiente, a veces a un colateral, llamados a la sucesion legitima; este testamento denota
que su autor ha olvidado los efectos mas naturales y los correspondientes deberes del afecto
y peca menos contra las reglas del derecho que contra los preceptos de la moral; se podia
rescindir por una accion llamada querela inofficioci testamenti (queja de testamento
descortes) que tenia como base el pretexto ―de que los testadores no estaban en su sano
juico al redactar el testamento y esto no se dice en el sentido de que realmente un loco…
haya hecho testamento, sino el que una persona hizo testamento legalmente, pero no de
acuerdo con los deberes que el aspecto familiar impone‖

LA QUERELA INOFFICIOSI.
Puede ejercitar la querella de testamento inoficioso:
•Todos los descendientes, regularmente desheredados por un testador que iure civile o iure
pretorio estaba obligado a instituirlos o desheredarlos.
•Todos los descendientes omitidos por un ascendiente que no estaba obligado a instituirlos
o a desheredarlos.
•Los ascendientes omitidos por sus descendientes, motivado en la reciprocidad de afectos y
deberes.
•Los hermanos y hermanas consanguineos del difunto
Las condiciones para el ejercicio de la querela son:
•Tener derecho ab intestato, se sigue el orden si hay varios
•Haber sido excluido sin motivo
•Intentarse a falta de otro recurso
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NATURALEZA DE LA QUERELA
•tiene por base el sentimiento de una ofensa hecha por el testador a un pariente al no dejarle
la parte a la que tenia derecho esperar. Si el demandante gana, el testamento cae, a veces la
rescion del testamento era parcial, como cuando habia 2 instituidos y el demandante ganaba
contra uno y perdia contra otro, en este caso el testamento era nulo en parte.
•La querela inoffcioci testamenti se extingue: si no se ejerce en un plazo de 5 años; si el
legitimario muere sin haberla ejercido; por renuncia, que puede resultar: de un
desistimiento de la demanda, de un pacto de remision, de una transaccion, de todo acto que
implique adhesion al testamento, como recoger una liberalidad de poco valor.

LA ACTIO AD SU PPLENDAM LEGITIMAM


•La querela de inoficiosidad se extendio tambien cuando el testador habia hecho
demasiadas donaciones y por otra parte se restringio su ejercicio por una nueva accion en
complemento de la cuarta legitima. Una refroma decia que un testador habia dejado ciertas
liberalidades a sus hijos imputables sobre la legitima, añadiendo que si eran inferiores a
esta queria que fuese completada según el arbitraje de un hombre honrado. La constitucion
decide que los legitimarios deberan conformarse con la voluntad del testador y no ejercer
querela contra el o contra las donaciones.
Disposiciones de justiniano:
•Las causas que justifiquen la desheredacion o la omision deberan ser expuestas de una
enumeracion hecha por Justiniano

ADQUISICION O REPUDIACION DELA HERENCAI.


Quien decide que le pertenece la herencia ya no podra repudiarla aunque este cargada de
deudas.
•Herederos necesarios. Los esclavos recibiran la masa hereditaria y seran libres, cuando era
mas el pasivo y nadie queria la herencia se vendia la masa hereditaria y hera una mancha
para el difunto.
•Herederos suyos o necesarios. Los llamados domesticos, (hijo, hija, etc) los que han estado
de alguna manera bajo potestas del difunto.
•Herederos voluntarios. Los demas que no estaban bajo potestas del difunto llamados asi o
extraños y tienen la libertad de aceptar o no la herencia.

PLAZO PARA DELIBERAR.


•En el derecho antiguo el heredero no tenia plazo para aceptar o rehusar la sucesion,
posteriormente el pretor le otorgo 100 dias, si no se aceptaba pasaba al que venia en orden
sucesivo. Bajo Justiniano el heredero tenia un plazo de 9 meses, o un año si asi lo decidia
el emperador.

EL BENEFICIO DE INVENTARIO Y LA SERAPATIO BONORUM.


•La masa hereditaria pasa al patrimonio del heredero, y las deudas del de cuius debian ser
pagadas, esto era peligroso pues en ocasiones el pasivo era mayor que el activo, entonces el
heredero necesario pide se haga una separacion de bienes para que las obligaciones del de
cuius sean solventadas solo con su dinero o bienes, a los herederos voluntarios solo se les
hacia la revocacion de aceptacion de herencia cuando luego de aceptarla aparecian deundas
cuantiosas de las cuales no se tenia conocimiento. Para esto nace el inventario, en el cual en
un plazo de 60 dias debia acentarse el total de los bienes y deudas del difunto.
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LOS COHEREDEROS, EL IUS ADCRESCENDI


•Cuando solo hay un heredero este recogera toda la sucesion, pues nadie puede morir
dejando una parte testada y otra no, cuando son 2 o mas se repartira en porciones iguales,
en el derecho romano la masa hereditaria era llamada ―as‖ la cual se repartia en onzas hasta
completar el total del ―as‖, cuando se instituia ―ex asse‖ se referia a un todo, ―ax semiss‖
era la mitad, ―ex cuadrante‖ la cuarta parte, cuando ponia algo en particular, era tomada
como no puesta, solo la parte alicuota que le correspondia. Si uno de los herederos
repudiaba su parte de la herencia esta se repartiria de igual manera entre el resto de los
herederos

Leccion XXXII
Disposición por parte del testador de dejar algo particular imperativamente a alguien de
entre la masa hereditaria, es imperativa y cuando se toma en ruego se llama fideicomiso, no
se pasan ni deudas ni creditos

OBJETOS DE LOS LEGADOS


•Se pueden legar cosas corporales como incorporales, el objeto es amplisimo pueden ser
legados no solo las cosas del testador o del heredero sino las cosas de otro, se pueden legar
derechos reales , como tambien de credito. Los legados pueden ser:
•Legado de una parte de la herencia. Se perdera si el heredero repudia la herencia y no se
podra llevar a cabo la peticion de la herencia.
•Legado de peculio. El legatario se hace de pleno derecho propietario de los objetos, pero
las deudas no pasan directamente a el sino al heredero sin embargo el legatario se
compromete a defenderlo contra persecucion, indemnizarlo, etc

FORMAS DE LEGADOS
•Legado per vindicationem. Se da una cosa al legatario, puede tomarla como suya, debe
pasar via directa del patrimonio del testador al legatario, sin pasar por el heredero.
•Legado per damnationem. No pasa el testador al legatario un derecho real, sino un derecho
de credito contra el heredero.
•Legado sinendi modo. El heredero esta en un aspecto de pasivo es decir solo se le manda
que no obstaculice al legatario la toma de posecion.
•Legado per praeceptionem. Cuando una cosa es legada a mas de una persona, esta sera
repartida.
DE LA FORMULA.
•Existian 4 formulas( mencionadas en el tema anterior) para el testador en las que el
representaba su voluntad respecto a los legados, de tal suerte que si llegase a equivocarse de
formula, resultaria nula su disposicion.
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LA SUPRESION DE LAS FORMULAS

•Se hace referente a lo anterior de tal manera que se tomaba en cuenta el legado, sin fijarse
que la formula estuviese mal elegida, asi que debia fijarse o tamar en cuenta la voluntal del
testador dejando en segundo plano las formulas.

LAS REFORMAS DE JUSTINIANO


* Por medio de constituciones agrupa todos los legados en una sola clase y permite que el
legatario escoja entre la rei vindicatio, la acción personal , y la acción hipotecaria, lo que
equivale a considerar al legatario como investido de un derecho de propiedad, de un crédito
y de una hipoteca tacita.

De esta forma Justiniano, realiza de manera directa y segura la finalidad del testador que es
siempre el asegurar la propiedad al legatario

ACCION PERSONAL
Solo si se tiene por objeto:
 Un hecho
 Una liberación
 Un crédito
 Una cosa ajena
 Cosas fungibles que en el momento no tienen sucesión.

REI VINDICATIO
(Acción que sirve para proteger la propiedad y va dirigida contra el poseedor de la cosa)
Se podrá ejercitar:
 No se podrá cuando le ha sido legada la cosa de otro
 Si el legado tiene por objeto un hecho del heredero.

Si el legado no debe pagarse de inmediato, solo se podía obtener la Cautio


legatorum, para que el heredero garantizara su cumplimiento.
Justiniano concede en todos los casos un a hipoteca tacita, sobre la parte del a
sucesión del heredero gravado con el legado.
El legatario es pagado con preferencia a los acreedores del heredero, no a los del
testador, los legados se pagan después de haber sido cubiertas por las deudas de la
sucesión.

INVALIDEZ DE LOS LEGADOS


1.-Nulos: Cuando le falta alguna condición esencial para su validez, como cuando en el
momento de la confección del testamento el legatario no tenia la testamenti factio(
capacidad legal que tiene una persona de hacer testamento o de se nombrado heredero o
testigo) el legado tiene por objeto una cosa que no podía ser legada o el legado es irregular

.- Por aplicación de la regla Catoniana:


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Cuando haya un obstáculo accidental, para su ejecución, susceptible de desaparecer mas


tarde, el legado será nulo por la aplicación de tal regla, que determina; el legado que no
podía tener eficacia si hubiera muerto el testador en el momento de hacer el testamento.
*Solo se aplica en los legados puros y simple

.- Por efecto de causas posteriores:


 Cuando el testamento cae
 Cuando muere o se incapacita el legatario antes de la fecha o termino
 Cuando se repudia
 Cuando no se raliza la condicon
 Cuando se pierde la cosa legada sin culpa del heredero Cuando el testador lo
provoca

ADQUISICION DE LOS LEGADOS


La adquisición de un legado presuponía la aceptación de la herencia, pues el
legatario no puede hacer suyo el legado hasta la aceptación.
Con la jurisprudencia de la época de la Republica, atribuyó algunos efectos jurídicos al
legado partir del momento, en que quedaba substraído a la voluntad del causante

 Era lo que se llamaba dies cedens, el día en que empieza a deberse, a partir de ese
instante:
 El legatario adquiría pleno derecho sobre el objeto legado, que era transmisible
 La persona que se beneficiara con el legado esta determinada perfectamente, si e l
legatario es alieni iuris, el derecho al legado pertenece al Sui iuris.

 La extensión y la cantidad del legado son definitivamente fijados al momento del


dies cedens.
 El legado solo se adquirirá en el momento de la adquisición de la herencia , es
cuando ha llegado el momento en el que se puede exigir al heredero la entrega del
legado.

RESTRICCINES A LA FACULTAD DE LEGAR


 La ley de las doce tablas no había limitado la facultad de legar y de aquí vino un
peligro, que el heredero fue obligado a repudiar la herencia por los legados
exagerado lo que tenia por consecuencia la apertura de la sucesión legitima y la
nulidad de las disposiciones testamentarias.

LA LEY FURIA 182 A.C.


 Con la excepción de ciertas personas, nadie podría recoger un legado superior a mil
ases, bajo pena de pagar el cuádruplo, se le prohibía sin motivo disponer de mas de
mil ases, concedía al heredero perjudicado como acción ejecutiva, contra el
legatario que contraviniera las disposiciones de la ley.

LA LEY VOCONIA AÑO 169 AC.


 Prohibió legar mas de lo que se dejara al heredero, reducía a nada el benéfico del
heredero, y no podía hacer un solo legado, también prohibía a los ciudadanos de la
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primera clase instituir herederas a las mujeres. Restringían la libertad de legar y no


aseguraba lo suficiente el interes del heredero para que hiciera adición.

 En el año 40 a.C. fue establecido por la ley Falcidia, un reglamentando la libertad


delegar y estableciendo que una cuarta parte de la sucesión debía ser dejada para el
heredero.
 Establece con toda claridad; cualquier ciudadano que haga testamento después de
haberse dado esta ley, tenga derecho y potestad de dar y legar a cualquier
ciudadano, la cantidad que quiera.

 La ley Falcidia no se extendía a los que poseen la herencia a repudiar el testamento,


pero cuando el heredero recibía menos de la cuarta parte del a sucesión, había lugar
a una reducción de los legados, para que el heredero pudiera retener su cuarta parte(
la cuarta Falcidia)

PROTECCION PROCESAL DEL LEGATARIO


 En el legado por damnationen el legatario tiene en contra del heredero un derecho
de crédito sancionado por la acción ex testamento.
 Cuando el legado no era exigible de inmediato, el legatario podía obtener por la
cautio legatorum que el heredero garantizara su cumplimiento para cuando llegara
el termino o se realizara la condición.

 Se daba la posesión de bienes del heredero al legatario que después de 6 meses de


reclamar el legado judicialmente no lo obtenía.
 Justiniano da al legatario acciones reales, acciones personales y aun una hipoteca
tácita sobre la parte de la sucesión del heredero gravado con el legado.

LEGATUM Y DONATIO MORTIS CAUSA


 La donatio mortis causa es una donación por causa de muerte pero hecha por
convenio entre donante y donatario. No depende de ningún testamento.
El legado es hecho en un testamento acto personal y unilateral

Leccion XXXIII
Es una liberalidad dejada en términos precativos por el de cuius, que ruega a una persona a
la que confia en su buena fe, para que entregue un objeto, para que cumpla con su voluntad
respecto de un tercero beneficiado.

te encomiendo, pido, quiero dar etc.

Podemos dejar por fidecomiso tanto nuestras cosas como las ajenas, estas últimas
comprandolas a su dueño o dando su estimación a fidecomisario.
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La persona encargada dela ejecución se denomina fiduciario, el beneficiario es el


fidecomisario. El fidecomiso debe su origen al rigor excesivo del derecho sucesoria
antiguo, ya que su formalismo no admitía nigún otro modo de expresar la última voluntad,
de manera que cuando el testador quería favorecer a una persona con la que no tenía la
testamenti factio, rogaba a su heredero que ejecutara su deseo para dar a esa persona bien
parte de la sucesión, toda o bien, un objeto particular.

Tenemos el fidecomiso universal (hereditas fideicommissa) y el fidecomisparticular.


El primero conservó su fisonomía, el segundo se fue asemejando al legado, que termina por
confundirse bajo Justiniano. En un principio el fidecomiso no estuvo sancionado por el
derecho, su cumplimiento estuvo supeditado de buena fe del fiduciario.
Bajo Augusto, se consideran en el derecho como obligatorios, permitieno que intervinieran
os cónsules para coaccionar al fiduciario.
Claudio reforza esta política al crear dos pretores fidecomisarios para Roma.

El fidecomiso obedece a principios mas amplios que el legado, puede dejarse en un


testamento, instituyendo primero al heredero y después confiandole la restitución de la
herencia o parte de ella a otra(s) persona(s) en el codicilio y aún por alguien que haya
muerto intestado. Una vez entregada al fidecomisario la herencia, el que la ha entregado no
deja de ser heredero; en cuanto al que la ha recibido debe ser asimilado a un heredero o a
un legatario. El fidecomiso puede ser puesto a cargo del heredero, del legatario o a cargo de
un primer fidecomisario de herencia, mientras que solo se podía legar a cargo del heredero.
Podía recogerse el fidecomiso por la persona que no tenía la factio testamenti(relación
testamentaria) o el ius capendi (derecho de recoger), pero termina por prohibirse cuando se
emplea para burlar la leyes (contra personas inciertas y peregrinas o a los que las leyes
privan del ius capendi). El fidecomisiario solo tiene un derecho de crédito en contra del
fiduciario, que le permite una persecución sobre la cual resuelve el mismo magistrado extra
ordinem, para que sean entregados losbienes de la herencia.

EL FIDECOMISO UNIVERSAL.
Tiene por objeto una parte o la totalidad de la sucesión, que el testador encarga al fiduciario
poner a la disposición del fideicomisario.
El fideicomisario adquiere la herencia cuando el heredero le transfiere la propiedad, no
siendo mas que el titular de obligaciones hereditarias.

Este sistema tenía tres inconvenientes:


Implicaba transferencias complicadas para las cosas y para las obligaciones.
Exponía al fiduciario y al fideicomisario a sufrir su insolvencia reciproca.
permitía al fiduciario repudiar la sucesión, originando así la caida del fideicomiso.

EVOLUCIÓN DEL FIDEICOMISO, SU TRANSFORMACIÓN EN LAS


VINCULACONES.

LA SUBSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA.
El fideicomiso podía ser hacho a término o condición.
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una de las aplicaciones mas importantes del fideicomiso universal es aquella donde se fija
el tiempo de su ejecución a la muerte del fiduciario.

EL FIDEICOMISO DE FAMILIA.
EL principal fin era el de hacer que se conservara por tiempo indefinido en el seno de una
misma familia. El disponente impone que la herencia o una cosa concreta de mantenga en
el ámbito de la familia, de tal forma que se deba deferir a una o varias personas de la misma
familia.

COMPARACIÓN ENTRE EL FIDEICOMISO PARTICULAR Y EL LEGADO.


El fideicomiso puede ser impuesto no sólo a un sucesor universal, si no también a un
legatario, a un donatario mortis causa, a un fideicomisario particular.
Ni directa ni indirectamente pasan al fideicomisario el beneficio de los creditos o cargas de
las duedas del difunto.
Estas se desvanecieron poco a poco, asemejándose cada vez más, sobre todo cuando
desaparecieron las fórmulas.

EL CODICILIO.
En singular (Coducillus) es cualquier género de escrito, en plural (codicilli) las tablas
enceradas en que escribían los antiguos, de aquí que las disposiciones dejadas en un
cocicilio neceariamente debían ser escritas.
En un principio las dispocisiones contenidas en un codicilio no tenían igual eficacia que las
disposiciones testamentarias, sino que eran consideradas como un fideicomiso.
Cocicilio es cualquier acto escrito de última voluntad.
Se distingue del testamento por tres características:No exige solemnidad de alguna forma.
No pueden contener ni institución de heredero, ni desheredación, ni sustitución vulgas o
pupilar. Se admite la coexistencia y ejecución de dos codicilios.

Dos tipos de codicilio: los testamentarios y los abintestato:


Mientras que los primeros pueden contener legados, revocaciones de legados,
manumisiones y designación de tutor, los segundos no pueden contener más que
fideicomisos.
Los codicilios testamentarios exigen la capacidad actual de testar, los codicilios ab intestato
valen en tanto que su autor muera investido de la fatio testamenti.
Los codicilios testamentarios se consideran como parte del testamento, siguen la suerte
jurídica de este. Si el heredero no acepta o si el testamento se anula, pierden eficacia los
codicilios. Por el contrario, los codicilios ab intestato conservan su validez.

Los codicilios se subdividen en dos clases: unos confirmados por el tetamento, otros no los
son.
Por que eL codicilio no confirmado, como el codicilio ab incestato, no podia contener mas
fideicomisos.
Las disposiciones de un codicilio confirmado se consideran como anexos del testamento y
forman parte integrante de él.

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