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Entre las ramas del Derecho Privado en esta materia se encuentran las ramas de Derecho
Civil y Derecho Comercial. Actualmente existe una fuerte tendencia a la unificación de ambas
ramas por compartir problemáticas que caen bajo la regulación de ambas. Sin embargo, el
Derecho Civil continúa siendo la rama madre que proporciona solución al resto de las ramas del
Derecho Privado.
Finalmente, aparece una tercera concepción que perdura hasta nuestros días y que
considera al derecho comercial como el derecho de la empresa, se retorna a una concepción
subjetiva pero sustituyendo la figura del comerciante como cimiento del derecho comercial por la
noción de empresa y manteniendo la concepción objetiva cuando se estudian los actos de
comercio, es decir que combina las dos anteriores.
Como se dijo antes existe una tendencia a la unificación legislativa por la nueva
problemática que ha ido apareciendo en las ramas del Derecho Civil y Comercial y que abarca
ambas ramas. Específicamente esta identificación se da en el ámbito patrimonial ya que la noción
1
Pizarro, Ramón Daniel. Vallespinos, Carlos Gustavo. Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones. Editorial
Hammurabi S.R.L.Buenos Aires.1999. Tomo I. Pág.122
En este sentido Pizarro y Vallespinos2 mencionan tres cuestiones importantes que influyen
en esta tendencia a la unificación legislativa, por un lado la evolución o cambios en las categorías
de familia, persona y patrimonio. Por otro lado la aparición de numerosas ramas del Derecho
Privado con situaciones que antes estaban reguladas por el Derecho Civil y que hoy poseen
autonomía. Además la actualidad demuestra que la distinción entre Derecho Público y Privado
pasa a ser una cuestión metodológica más que de disciplina dado que ambas divisiones toman
entre sí instituciones propios de la otra.
Tendencias actuales, como se dijo antes, intentan unificar el derecho comercial con el civil
ya que prácticamente ha desaparecido la autonomía Según los autores citados: 4 ―Se busca, de tal
modo, edificar las bases del nuevo derecho privado patrimonial, que englobe al derecho civil
patrimonial y al derecho comercial sobre parámetros mas amplios, propios de un derecho común:
un derecho general y no meramente residual...‖
Es el derecho común: esto por todo lo expuesto anteriormente, es la rama madre de las
demás ramas del derecho privado y proporciona soluciones al resto, en el derecho privado
se aplica la resolución de problemas por analogía; por lo tanto el derecho civil los regula
de manera supletoria
Que regula integralmente la situación de la persona dentro de la comunida d: el Derecho
Civil estudia a la persona en dos aspectos, uno temporal que comprende desde el
momento de su existencia a partir de la concepción hasta luego de su muerte con la
regulación sucesoria. El otro aspecto es el material y que se enfoca en las relaciones de
las personas con respecto a los roles que cumple en su vida en sociedad.
La regula en si misma y en cuanto a lo que le es inherente: en este aspecto el estudio se
centra en los aspectos más puros de la persona y la estudia en su faz extrapatrimonial.
Estudia la persona y sus derechos humanos que son los que tienen por objeto la persona
en sí misma. Entre estos derechos humanos (también denominados personalísimos) se
encuentran cinco generaciones que surgen según el momento histórico en el que la
persona se encuentra. Las cinco generaciones son: 1) los derechos civiles y políticos
2
Pizarro, Ramón Daniel. Vallespinos, Carlos Gustavo. Op cit. Págs 115 y ss
3
Pizarro, Ramón Daniel. Vallespinos, Carlos Gustavo. Op.cit. Pág.116
4
Pizarro, Ramón Daniel. Vallespinos, Carlos Gustavo. Op.cit. Pág.116
5
Buteler Cáceres, José A. Manual de Derecho Civil. Parte General. Córdoba. - Advocatus – 2000. Pag.29
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Rivera, Julio César. Instituciones de derecho civil. Parte general. Tomo I .Citar: Lexis Nº 9202/005180
Un código es una unidad sistemática, por ello es necesario analizar brevemente el método
seguido por nuestro Vélez Sarsfield.
El Código comienza con dos títulos preliminares: "De las leyes" y "De los modos de contar los
intervalos del Derecho".
Luego continúa con cuatro libros:
1. El Libro I se denomina "De las personas", y trata de las personas en general en la primera
sección, y "De los derechos personales en las relaciones de familia" en la segunda.
2. El Libro II se denomina "De los derechos personales en las relaciones civiles", y allí se
regulan las obligaciones, los hechos y actos jurídicos y los contratos.
3. El Libro III trata de los derechos reales
4. El Libro IV se denomina "De los derechos reales y personales. Disposiciones comunes", y
comprende las sucesiones, los privilegios y la prescripción.
Julio César Rivera7 formula una crítica al método sosteniendo: ―Debe señalarse que el método
de Vélez, que siguió en ello mucho a Freitas, es muy superior al del Código francés, donde las
materias están dispuestas de manera ciertamente arbitraria. Pero, a pesar de ello, se le criticó a
Vélez la errónea ubicación del título de los hechos y actos jurídicos, metido entre las obligaciones
y los contratos, cuando en realidad tiene una aplicación general a todo el ordenamiento como él
mismo lo dice en la nota puesta al comienzo de la Sección. También ha sido materia de crítica la
ubicación del capítulo de las cosas, con el que comienza el Libro III, siendo que ellas no son sólo
el objeto de los derechos reales, sino también de otras situaciones o relaciones jurídicas .Puede
concluirse señalando que los códigos del siglo XX, particularmente a partir del alemán, han
incorporado una Parte General, y ello se reflejó en los proyectos de reforma de Bibiloni, de la
Comisión de 1936 y de 1954.‖
Entre las fuentes del Código Civil se puede mencionar al Derecho Romano, el Derecho
vigente, el Código Napoleón y sus exégetas, Freitas, y el Derecho canónico entre otras8
7
Rivera, Julio César. Op.cit. Citar: Lexis Nº 9202/005180
8
Citar: Lexis Nº 9202/005180 .Rivera Julio César. Op,.Cit. “a) El Derecho Romano: Lafaille dice que son cinco las
fuentes, de las cuales la primera es el Derecho Romano, y no sólo el legislado sino el de los tratadistas que Vélez
conocía bien. Así, nuestro codificador cita de manera continua en sus notas a Vinnio, Heinecio, Cujas. Y también fue
un estudioso de los romanistas de la época, como Maynz, Mackeldey, Molitor, Ortolan y sobre todo Savigny, a cuya
influencia general sobre el Derecho a través de su escuela histórica ya nos hemos referido.Por otro lado Vélez fue un
eximio conocedor de las Partidas, y de allí también que el Derecho Romano sea fuente indirecta, como lo es también a
través del Código Napoleón.b) El Derecho vigente: En segundo lugar, el Derecho vigente, comprendiendo el Derecho
hispánico, el indiano y el patrio. Muchas veces Vélez no ha hecho citas del Derecho vigente, y de los usos y costumbres
del país, porque lo consideraba conocido por aquellos a quiénes el Código Civil se dirigía. Pero en particular ha sido
muy importante su conocimiento de las Partidas, como lo han demostrado los trabajos de Allende.c) El Código
Napoleón y sus exégetas: En tercer término, el Código Napoleón y sus comentaristas. Entre ellos Vélez cita
reiteradamente al alemán Zachariae, sus continuadores alsacianos Aubry y Rau, Troplong, Toullier, Demolombe,
Duranton, Marcadé, Merlin, Mourlon, el belga Laurent. Y también Pothier, considerado como uno de los precursores
del Código Napoleón, conocedor de las "costumbres", aparece también citado con frecuencia, particularmente en
obligaciones y contratos.Además de los grandes tratados, Vélez conoció también trabajos monográficos que cita, como
el de Chardon para los vicios de simulación, fraude y dolo; Martou y Mourlon para los privilegios; y otros trabajos de
Proudhon, Chabot, Coin Deslisle y Vazeille.Por lo demás, muchos códigos de la época, algunos de ellos casi copia del
Código Napoleón, han sido fuentes por él trabajadas. Así, los códigos sardo, toscano, de Parma, de las Dos Sicilias, el
de Holanda, el Código de Luisiana, el Código de Vaud, el del Estado de Nueva York y hasta el italiano de 1865.Vélez
también trabajó con códigos de los Estados alemanes, como los de Sajonia, Baviera y Wurtenberg.d) Freitas: la cuarta
fuente en que abrevó Vélez fue Freitas, cuya calidad científica es innegable. Lafaille apunta que Freitas fue un espíritu
particularmente equilibrado en materia jurídica y de ideas muy progresistas. Por lo demás, fue un gran conocedor de
la obra de Savigny. Su método fue seguido por Vélez en gran medida.e) Otras fuentes: Un quinto grupo está constituido
por otros códigos, como el de Baviera, el chileno de Bello, el Proyecto de Código Civil para España de García
Goyena, el Proyecto de Acevedo para la República Oriental del Uruguay, el Código austríaco de 1811; y algunas
obras doctrinarias menos citadas como las de Story, Gregorio López, etcétera.f) El Derecho canónico: El Derecho
canónico también tuvo influencia particularmente en materia de Derecho de familia y matrimonio. Vélez adoptó el
matrimonio canónico como único válido, y probablemente éste haya sido el más grande error del Código, pues
imposibilitaba la celebración del matrimonio a los no católicos. Ello motivó que pocos años después se sancionara la
Ley de Matrimonio Civil, 2393”
9
Citar: Lexis Nº 9202/005180 .Rivera Julio César. Op,.Cit “DOCTRINA DE LA VOLUNTAD: Una doctrina atribuida
originariamente a Savigny, pero que ha sido desarrollada por Winscheid sostiene que el derecho subjetivo es un poder
atribuido por el ordenamiento jurídico a una voluntad.Esto tendría dos significados: por un lado representa el tener
derecho a un cierto comportamiento, acto u omisión por parte de todas las personas o de una persona determinada
frente al titular. Dice Winscheid que la ley dicta una norma de conducta que pone a disposición de aquél en cuyo favor
se ha dictado tal norma, dejando al beneficiario la facultad de hacer uso o no de ella. Si, por ejemplo, alguien me
fotografía, yo tengo derecho a exigir que esa fotografía no se publique o a solicitar indemnización en caso de que ya lo
haya sido. De este modo es la voluntad del beneficiario la que resulta determinante para la puesta en ejecución de las
reglas que prohíben la captación y la difusión de la imagen de las personas.En otro sentido, la voluntad juega el rol de
ser decisiva para la creación de ciertos derechos o para su supresión o modificación; así, el propietario tiene el
derecho de vender o de alquilar, y el acreedor tiene el derecho de ceder su crédito. De este modo la voluntad es la que
Elementos y clasificación.
Los derechos subjetivos poseen tres elementos: sujeto, objeto y causa, esto como
consecuencia de que reflejan las relaciones jurídicas. El sujeto son las personas que poseen estos
derechos, el objeto es aquello sobre lo que recae cada uno de los derechos y la causa eficiente es
el motivo generador de cada uno de ellos. En esta materia se estudiará cada uno de estos
elementos mencionados por lo que se deja su profundización para más adelante.
produce los efectos previstos en las normas jurídicas que regulan la transmisión de la propiedad o de la cesión de
créditos.. DOCTRINA DEL INTERÉS:
Ihering ha criticado la doctrina de la voluntad y ha desarrollado la idea de que el derecho subjetivo es un interés
jurídicamente protegido. Señala este autor que los elementos que constituyen los principios del Derecho son dos: uno
sustancial, en el que reside el fin práctico del derecho y que es la utilidad, la ventaja, la ganancia asegurada por el
derecho; el otro formal, que se refiere a ese fin únicamente como medio, a saber la protección del Derecho, que es la
acción judicial. El interés es lo que constituye el principio del derecho, al que se une la acción judicial que es la
cubierta protectora del derecho. DOCTRINAS MIXTAS: Numerosos autores posteriores han descubierto que en
realidad los elementos de la voluntad y del interés no se contraponen ni se excluyen sino que por el contrario se
complementan.Por eso, con algunos matices, se sostiene generalmente que el derecho subjetivo es el poder atribuido a
la voluntad para la satisfacción de intereses jurídicamente protegidos. Este concepto es generalmente aceptado en la
doctrina nacional como representativo de la idea del derecho subjetivo. DOCTRINAS NEGATORIAS a) Origen: Las
doctrinas negatorias que nacieron al amparo del ambiente positivista y sociologizante del siglo XIX, buscaron el
derecho no en la voluntad, sino en un orden objetivo, sea el que fuere: sociedad, Estado, organización económica o
solidaridad.b) Tesis de Duguit : La primera de las doctrinas negatorias de la existencia de los derechos subjetivos fue
elaborada por un jurista francés llamado León Duguit, a quien se ha calificado de corifeo del positivismo
sociológico.Para este autor no existen derechos sino solamente deberes emanados del ordenamiento jurídico.Así, no
hay derechos del hombre que puedan existir antes que el derecho objetivo, ni hay derechos posteriores al derecho
objetivo, es decir que nazcan de él. De este modo concluye en que no puede reconocerse la existencia de un derecho a
la vida o de un derecho a la propiedad, sino que el sujeto, la persona humana que goza de la vida o de la propiedad,
están colocados en una situación objetiva y general creada por el derecho objetivo.En consecuencia, no hay derechos,
sino situaciones que pueden ser activas o pasivas y si esa situación es violada, se abrirá paso a una acción en beneficio
de la persona interesada o de cualquier otra designada por el derecho objetivo.Un autor (Dabin) señala que en
realidad si bien la concepción de Duguit responde a su afirmación de que es imposible definir la esencia del derecho
subjetivo por una razón metafísica, no hace sino sustituir una expresión, derecho subjetivo, por otra que es la de
situación activa o pasiva que también puede ser objetiva o subjetiva.c) Doctrina de Kelsen : La segunda doctrina
negatoria ha sido la desarrollada por el profesor Hans Kelsen, quien pretende excluir del mundo jurídico todo lo que
no sea puramente normológico. De allí que todo lo que sea teología, moral, política, sociología, economía, es -en la
doctrina de Kelsen- metajurídico, extraño al Derecho. En realidad la idea de Kelsen es que el Estado y el orden
jurídico son una sola y misma realidad: el Estado no es más que un sistema de normas y sólo hay norma jurídica en el
Estado y por el Estado.Desde tal perspectiva se comprende, dice Dabin, que no puede haber lugar para un derecho
subjetivo concebido como prerrogativa del individuo, bien fuera del Estado, bien en relación con el Estado.En
consecuencia, para Kelsen el derecho objetivo no crea sino deberes; y cuando excepcionalmente el Estado reconoce al
sujeto alguna prerrogativa, tampoco deja de encontrar su origen en el derecho positivo.d) Opinión de Larenz: En una
primera etapa de su producción jurídica, el gran profesor alemán Larenz sostuvo que el derecho subjetivo había
dejado de ser un concepto central del Derecho, siendo sustituido por la noción de situación jurídica, que es la posición
del miembro de la comunidad en el orden de vida de esta última, o lo que es igual, en el orden jurídico. Esta tesis,
desarrollada por Larenz en 1934 era en realidad una herramienta del nacionalsocialismo alemán de la época”
10
Buteler Cáceres, José A. Op. Cit. Pág.52
Derechos humanos
O personalísimos
Extrapatrimoniales Patria potestad
Tutela
curatela
Derechos
Potestativos
DERECHOS
SUBJETIVOS
Derechos creditorios,
Obligaciones o
Derechos personales
Patrimoniales
Derechos reales
D. De autor
Marcas
Patentes
Derechos intelectuales
El art. Art. 1071 del Código Civil dice: ―El ejercicio regular de un derecho propio o el
cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no
ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que
aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la
moral y las buenas costumbres.‖
2. LA PERSONA EN GENERAL
En este punto comienza el análisis del primer elemento de la relación jurídica que es la
persona., como titular de los derechos subjetivos que son el contenido de dicha relación. El
estudio comenzará por el concepto de persona para luego continuar con sus atributos
2.1. Persona
Persona, hombre y sujeto del derecho: Nociones y distinciones,
La noción de persona es muy importante para nuestro sistema jurídico ya que posee una
cantidad de connotaciones necesarias para comprender su protección.
Para nuestra ley la noción de persona se encuentra en el Art. 30 del Código Civil que dice.
―Persona es todo ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones‖ .Profundizando
este concepto se lo puede desarmar en las siguientes expresiones:
―todo ente‖: esto se refiere al sustrato o esencia de la persona, ente implica la noción de
existencia o ser, solo de esa manera se puede clasificar a la persona como física o de
existencia visible o jurídica o de existencia ideal.
―susceptible‖: se refiere a la noción de ―capacidad de derecho‖ como aptitud para adquirir
derechos (y sus correlativas obligaciones obviamente). Lo importante es que esta
capacidad forma parte de la definición misma de persona, es decir, ninguna persona puede
carecer de esa aptitud, se tiene esa capacidad desde la concepción (en el caso de las
personas físicas) o desde su constitución (en el caso de las personas jurídicas)
Por ello se puede deducir que la palabra “persona” hace referencia a la personalidad jurídica,
que es gráficamente como la ―capa‖ o protección envolvente y que forma una especie de barrera
para cualquier hecho que vaya en contra de los derechos que se posee. Por ejemplo un bebé que
aún no ha nacido, por lo menos el derecho a la vida tiene, entre otros tantos.
11
Se entiende la responsabilidad civil como la obligación de reparar el daño injustamente causado
Nombre de pila.
Los elementos del nombre se adquieren de manera diferente14, según la ley 18.248 (citada
al pie de página) se adquiere por la inscripción en la partida de nacimiento correspondiente
según el procedimiento ahí indicado. El art. 3º de dicha ley establece algunas limitaciones:
―ARTÍCULO 3.- El derecho de elegir el nombre de pila se ejercerá libremente, con la salvedad
de que no podrán inscribirse:1) Los nombres que sean extravagantes, ridículos, contrarios a
nuestras costumbres, que expresen o signifiquen tendencias políticas o ideológicas, o que
susciten equívocos respecto del sexo de la persona a quien se impone.2) Los nombres
extranjeros, salvo los castellanizados por el uso o cuando se tratare de los nombres de los
padres del inscripto, si fuesen de fácil pronunciación y no tuvieran traducción en el idioma
nacional. Queda exceptuado de esta prohibición el nombre que se quisiera imponer a los hijos
de los funcionarios o empleados extranjeros de las representaciones diplomáticas o
consulares acreditadas ante nuestro país, y de los miembros de misiones públicas o privadas
que tengan residencia transitoria en el territorio de la República.3) Los apellidos como
nombre.4) Primeros nombres idénticos a los de hermanos vivos.5) Más de tres nombres. Las
resoluciones denegatorias del Registro de Estado Civil serán recurribles ante el Tribunal de
Apelaciones en lo Civil dentro de los quince días hábiles de notificadas. ARTÍCULO 3 bis.-
Podrán inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y
latinoamericanas, que no contraríen lo dispuesto por el artículo 3º, inciso quinto, parte final .‖
De estas disposiciones hay varias que ya no se aplican por el paso del tiempo y por los usos y
costumbres, sí se mantiene la limitación de más de tres nombres, los nombres ridículos (y que
señalado carácter extrapatrimonial".d) Tesis de la institución de policía civil:Una importante corriente sostiene que el
nombre debe ser considerado una institución de policía civil o institución general de orden público; es impuesto por la
ley en forma obligatoria a los fines de identificar a los individuos. Entienden sus sostenedores que la tutela jurídica del
nombre no autoriza a hablar de un verdadero derecho subjetivo, porque si bien hay derecho a la reparación, este
derecho no deviene del nombre mismo sino del resultado lesivo.Se afirma que el hecho de la transmisión del apellido a
los descendientes tampoco permite considerar que estemos frente a un derecho por cuanto la transmisión surge como
consecuencia de la ley.Se critica esta tesis por ser deshumanizante, ya que limita la función del nombre a un mero
instrumento de clasificación y control.e) Tesis del atributo de la personalidad y la situación jurídica objetiva:Pliner ha
distinguido entre el nombre en sí mismo y los derechos que de él surgen. Entiende que el nombre en sí mismo es un
atributo de la personalidad porque le sirve al sujeto como signo exterior individualizante.En cuanto a los derechos que
emanan del nombre no los considera derechos subjetivos porque no puede ser libremente modificado y, por lo tanto,
los engloba en la noción de "situación jurídica objetiva".f) Tesis de la institución compleja:Entienden sus sostenedores
que es tanto un derecho de la personalidad como una institución de policía civil. Éste es el criterio receptado por la ley
18248.g) Tesis del derecho de familia:Sus exponentes parten de considerar que la familia posee personalidad jurídica y
que uno de los "derechos de la familia" es el del nombre.Las críticas que se le hacen se basan en que esta idea sólo
explica al apellido, pero no al nombre; y que, por otra parte, no justifica el supuesto en que el nombre no esté basado
en un vínculo de filiación sino en la atribución administrativa.”
14
LEY 18.248.ARTÍCULO 2.- El nombre de pila se adquiere por la inscripción en el acta de nacimiento. Su elección
corresponde a los padres; a falta, impedimento o ausencia de uno de ellos, corresponde al otro o a las personas a
quienes los progenitores hubiesen dado su autorización para tal fin. En defecto de todo ello pueden hacerlo los
guardadores, el Ministerio Público de Menores o los funcionarios del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas.Cuando una persona hubiese usado un nombre con anterioridad a su inscripción en el Registro, se anotará
con él siempre que se ajuste a lo prescripto en el artículo 3º.
Apellido
Hijos matrimoniales
Hijos extramatrimoniales: son aquellos nacidos de una unión de hecho, sea temporal
o permanente, ―ARTÍCULO 5.- El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus
progenitores adquiere su apellido. Si es reconocido por ambos, sea simultánea o
sucesivamente, adquiere el apellido del padre. Podrá agregarse el de la madre, en la
forma dispuesta en el artículo anterior. Sin embargo, si el reconocimiento del padre
fuese posterior al de la madre, podrá, con autorización judicial, mantenerse el apellido
materno cuando el hijo fuese públicamente conocido por éste. El hijo estará facultado
también, con autorización judicial, para hacer la opción dentro de los dos años de
haber cumplido los dieciocho años, de su emancipación o del reconocimiento paterno,
si fuese posterior. Si la madre fuese viuda, el hijo llevará su apellido de soltera.‖
15
Ley 18.248. “ARTÍCULO 8.- Será optativo para la mujer casada, añadir a su apellido el del marido, precedido por
la preposición "de".ARTÍCULO 9.- Decretada la separación personal, será optativo para la mujer llevar el apellido del
marido.Cuando existieren motivos graves, los jueces, a pedido del marido podrán prohibir a la mujer separada el uso
del apellido marital. Si la mujer hubiere optado por usarlo, decretado el divorcio vincular perderá tal derecho, salvo
acuerdo en contrario, o que por el ejercicio de su industria, comercio o profesión fuese conocida por aquél y solicitare
conservarlo para sus actividades.ARTÍCULO 10.- La viuda está autorizada para requerir ante el Registro del Estado
Civil la supresión del apellido marital.Si contrayere nuevas nupcias perderá el apellido de su anterior
cónyuge.ARTÍCULO 11.- Decretada la nulidad del matrimonio, la mujer perderá el apellido marital. Sin embargo, si lo
pidiere, será autorizado a usarlo, cuando tuviera hijos y fuese cónyuge de buena fe. Igual criterio regirá respecto de
los matrimonios disueltos por aplicación del artículo 31 de la ley 14394, respecto de la cónyuge inocente que no pidió
la disolución del vínculo.”
Los nombres pueden ser rectificados, pero se debe seguir un procedimiento especial al
respecto. Dispone la ley 18.248: ―ARTÍCULO 15.- Después de asentados en la partida de
nacimiento el nombre y apellido, no podrán ser cambiados ni modificados sino por resolución
judicial, cuando mediaren justos motivos. El director del Registro del Estado Civil podrá disponer
de oficio o a pedido de parte, la corrección de errores u omisiones materiales que surjan evidentes
del texto de la partida o de su cotejo con otras.‖. Obviamente, estas resoluciones son apelables.
En la ley 18.248 proporciona a las personas tres acciones para proteger el nombre de
una persona: acción de reclamación o reconocimiento de nombre, acción de impugnación,
contestación o usurpación de nombre y acción de supresión de nombre.
Según las Dras Lloveras de Resk, Bertoldi de Fourcade y Bergoglio 16 ―En sentido estricto, la
primera es una acción de reclamación por desconocimiento del nombre; la segunda, de
impugnación por usurpación del nombre; la tercera es también de impugnación por
usurpación. La diferencia radica en que, en la segunda, el nombre se emplea para designar a
otra persona y en la tercera, para designar objetos o personajes de fantasía‖
16
Lloveras de Resk, María Emilia; Bertoldi de Fourcade, María Virginia y Bergoglio, María Teresa. Lecciones de
Derecho Civil. Personas naturales y jurídicas. Ed. Advocatus. Córdoba. 1991.Pág.20
En las personas jurídicas el nombre también las individualiza y además., como las
personas jurídicas obran a través de sus representantes, funciona para que los actos realizados
por ellos se imputen a la persona jurídica. Es esencial para su desarrollo y el logro de sus fines
sociales.
Las personas jurídicas, como se verá mas adelante, no son todas iguales sino que se
clasifican, a continuación se presenta un esquema de una clasificación básica para nuestro
derecho civil:
Iglesia Católica
PERSONAS
JURÍDICAS
Asociaciones
Sociedades comerciales
Al respecto es importante tener en cuenta que según el tipo de persona que sea será la regulación
aplicable:
Fundaciones: se les aplica lo dispuesto en la ley 19.863. que establece en su art. 31 que
en acto constitutivo debe estar el nombre de la fundación
Asociaciones: se encuentran reguladas por el Título I, sección I, del libro I del Código
Civil. Dependen del Estado para funcionar, de esta manera el encargado de dar dicha
autorización (en general es la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas) es el que
fijará los requisitos para el nombre (siempre entre los requisitos de su constitución)
Sociedades comerciales: se encuentran reguladas por la ley 19.550 y puede tener
denominación (nombre de fantasía que generalmente se aplica a las sociedades con
responsabilidad limitada, por Ej.: Granix S.A), o razón social (figura el nombre de todos o
algunos de los socios y la poseen generalmente las sociedades de responsabilidad
ilimitada; por ej: Benítez e hijos.S.C.); ambas deben constar en el contrato social.
Clases.
17
“Art.1679.- Ninguna sociedad puede conducir sus negocios en nombre de una persona que no sea socio; pero una
sociedad establecida fuera del territorio de la República, puede usar en ella el nombre allí usado, aunque no sea el
nombre de los socios. Art.1680.- El nombre de una sociedad que tiene sus relaciones en lugares fuera del territorio de
la República, puede ser continuado por las personas que han sucedido en esos negocios y por sus herederos, con el
conocimiento de las personas, si viven, cuyos nombres eran usados”
18
Buteler Cáceres, José A. Op.cit. pag.72.
General
Legal
DOMICILIO
Origen
Especial
Domicilio general
o Real: Art. 8919. ―El domicilio real de las personas, es el lugar donde tienen
establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios‖. Para este tipo
de domicilio es necesario reunir los dos elementos, el objetivo y el subjetivo (que se
refleja en la capacidad de derecho y de hecho, aunque sea relativa)
19
En el Código Civil rigen una serie de disposiciones que se pueden aplicar a este tipo de domicilio: “Art. 91. La
duración del domicilio de derecho, depende de la existencia del hecho que lo motiva. Cesando éste, el domicilio se
determina por la residencia, con intención de permanecer en el lugar en que se habite. Art. 92. Para que la habitación
cause domicilio, la residencia debe ser habitual y no accidental, aunque no se tenga intención de fijarse allí para
siempre. Art. 93. En el caso de habitación alternativa en diferentes lugares, el domicilio es el lugar donde se tenga la
familia, o el principal establecimiento.
Art. 94. Si una persona tiene establecida su familia en un lugar, y sus negocios en otro, el primero es el lugar de su
domicilio.”
o De origen_: Art. 89 2º parte ―El domicilio de origen, es el lugar del domicilio del
padre, en el día del nacimiento de los hijos.‖
Efectos
El domicilio produce efectos de suma importancia en la práctica, por ejemplo define el lugar
en el que serán válidas las notificaciones de las relaciones que establezca las personas, por
20
“Art. 97. El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada ni por contrato, ni
por disposición de última voluntad. El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de la traslación
de la residencia de un lugar a otro, con ánimo de permanecer en él y tener allí su principal establecimiento. Art. 98. El
último domicilio conocido de una persona es el que prevalece, cuando no es conocido el nuevo. .Art. 99. El domicilio se
conserva por la sola intención de no cambiarlo, o de no adoptar otro.”
21
Alterini Atilio Aníbal - Derecho Privado.3* edición - Buenos Aires. - Abeledo Perrot. - 1997..Pág.136
22
Sociedades irregulares son aquellas que tienen uno de los tipos previstos por la ley 19.550 pero que no se han
inscripto en el Registro Público de Comercio; y las de hecho no tienen contrato, ni inscripción, ni tipo.
Este atributo es necesario, indisponible y único, es decir no se pueden tener dos estados
correlatos a la vez ( por ejemplo no ser casado y soltero al mismo tiempo, no ser padre e hijo al
mismo tiempo).
Se relaciona con los otros atributos porque por ejemplo en el matrimonio (estado: casado)
los esposos tienen limitaciones entre sí para ciertos contratos; o por ejemplo los padres no pueden
contratar con sus hijos sometidos a Patria Potestad. Además si se logra el reconocimiento de un
hijo extramatrimonial por el padre, este reconocimiento cambia el estado del hijo reconocido y del
padre que reconoce.
Por ello se dice que los efectos de este atributo son importantes a la hora de los reclamos
patrimoniales o de deberes correspondientes al estado que se posea, para lo cual la ley establece
una serie de normas que lo protegen, por ejemplo a las personas les reconoce dos acciones:
De reclamación de estado: que son acciones que persiguen un reconocimiento (por
ejemplo las acciones de filiación)
De impugnación de estado: que son acciones que persiguen un desconocimiento de un
estado ostentado hasta entonces (por ejemplo la que le corresponde al padre con respecto
al hijo nacido en matrimonio y que no es suyo)
Incapacidad de derecho.
23
“ Art. 31.– Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos, o
contraer las obligaciones que este Código regla en los casos, por el modo y en la forma que él determina. Su capacidad
o incapacidad nace de esa facultad que en los casos dados, les conceden o niegan las leyes.”
“Art. 32.– Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de
existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas.”
“Art. 52.– Las personas de existencia visible son capaces de adquirir derechos o contraer obligaciones. Se reputan
tales todos los que en este Código no están expresamente declarados incapaces.”
Esta capacidad puede ser absoluta o relativa o faltar de manera absoluta o relativa,
precisamente porque se trata del ejercicio de derechos ya adquiridos. En este caso, a diferencia
del anterior, la incapacidad persigue la protección del titular de esos derechos porque le falta
voluntad (o carece de salud mental o le falta la madurez suficiente como para comprender los
actos a celebrar); estas personas en general tienen afectado el discernimiento. He ahí que
solamente se las puede predicar respecto de las personas físicas, porque las personas jurídicas al
no entrar en esta categoría se relacionan con el mundo externo a través de sus representantes.
La capacidad de hecho se adquiere a los 18 años según ley 26579 del año 2009.
Se dice básicamente porque además de estas personas existen otras que también carecen de
capacidad de hecho. Pero antes de ver estos supuestos es necesario tener en claro que para
nuestro sistema el menor impúber es aquel mayor de 0 años y menor de 14 años; y el menor
adulto es el comprendido entre los 14 y 18 años.
Los incapaces de hecho absolutos no pueden realizar ningún acto de la vida civil, los
incapaces relativos sí pueden realizar algunos actos; en ambos supuestos la regla es la
incapacidad, y la excepción de la capacidad. Por ejemplo24, los menores de más de 10 años
pueden adquirir la posesión de un inmueble y la mujer menor de 14 años que está embarazada
puede casarse con dispensa judicial. Además en la vida cotidiana los incapaces absolutos de
hecho realizan actos de la vida diaria como por ejemplo trasladarse en colectivo (eso es celebrar
un contrato de transporte), o comprar en un supermercado (contrato de compraventa), entre otros;
esto obviamente porque se trata de actos en los que se encuentra comprometido un escaso
monto de dinero y son habituales en este tipo de incapaces. Por eso la mayoría de los autores
sostiene que esta clasificación ha quedado obsoleta de acuerdo a la época en la que se vive.
Los actos celebrados en contra a estas disposiciones son nulos de nulidad relativa (porque
pueden ser confirmados)
24
Lloveras de Resk, María Emilia; Bertoldi de Fourcade, María Virginia y Bergoglio, María Teresa. Lecciones de
Derecho Civil. Personas naturales y jurídicas. Ed. Advocatus. Córdoba. 1991. Pag.117
Situaciones especiales.
La interdicción civil del penado: se refiere a los que han sido condenados a penas de
más de tres años de prisión, esta categoría de personas no puede ejercer la Patria
Potestad. Pero además tiene algunas incompatibilidades de derecho, no puede ser tutor, ni
curador, ni testigo en instrumento público.
Los inhabilitados del art. 152 bis del Código: al respecto este art. Dispone, ―Podrán
inhabilitarse judicialmente:1° A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes
estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio.2° A los
disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141 de
este Código, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar
presumiblemente daño a su persona o patrimonio.3° A quienes por la prodigalidad en los
actos de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida
del patrimonio. Solo procederá en este caso la inhabilitación si la persona imputada tuviere
cónyuge, ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte importante de su
patrimonio. La acción para obtener esta inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge,
ascendientes y descendientes.‖
Por ello el Código dispone que se les nombre un curador para poder disponer de
sus bienes por actos entre vivos y , excepcionalmente, para asistirlos en los actos de
administración cuando así lo disponga la sentencia. Además dispone que se apliquen en lo
pertinente las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y
rehabilitación.
Es positivo ver este tema como objeto de debate porque en definitiva es el que va a
determinar a partir de cuando se es persona, es decir, a partir de cuando la persona por nacer
posee personalidad jurídica y goza de la protección de la ley.
25
Lloveras de Resk, María Emilia; Bertoldi de Fourcade, María Virginia y Bergoglio, María Teresa. Op. Cit. Pag. 118
Código Civil: según nuestro Código Civil en su art. Art. 70:‖ Desde la concepción
en el seno materno comienza la existencia de las personas; y antes de su
nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos
derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno
nacieren con vida, aunque fuera por instantes después de estar separados de su
madre.‖ En este aspecto el Código ya le reconoce personalidad jurídica al
concebido, por lo tanto posee capacidad de derecho
Además el art. 63 dice: ―Son personas por nacer las que o habiendo nacido están
concebidas en seno materno‖, este artículo establece claramente que el por nacer
es una criatura diferente a la madre, con individualidad e identidad propia. Esta
criatura tiene una conformación biológica propia, basada simplemente en una
conformación genética diferente a la de sus padres. Buteler26 le agrega otra
cuestión, ya de tipo filosófica, y que es que la persona tiene ―alma‖, y sostiene que
es la parte sustancial que le falta a la realidad biológica.
26
Buteler Cáceres, José A. Op.cit. pag.85
27
Citar: Lexis Nº 9202/006723. Rivera, Julio César .”Uno de los temas más espinosos que abordó la Convención
Constituyente de 1994 fue el del comienzo de la vida por la incidencia que una definición de la Constitución hubiese
tenido sobre la cuestión del aborto.De allí que finalmente se incorporó un texto que atribuye al Congreso de la Nación
la competencia para: "Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de
desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el
embarazo y el tiempo de lactancia" (inc. 23 … , art. 75 CN).Se trata de un texto de compromiso en el que la idea de
inicio de la vida y protección de la persona por nacer desde la concepción, ha sido sustituida por la tutela desde el
embarazo, condición que obviamente es de la madre y no del nasciturus. Ello no obsta a que ciertas interpretaciones
tiendan a equiparar -a los efectos jurídicos- los términos concepción y embarazo (Barra) y se sostenga que de todos
modos la protección constitucional de la vida desde la concepción encuentra fundamento en el ya citado Pacto de San
José de Costa Rica … , que tiene jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 … , CN)”
La procreación asistida
Este tema no es menor respecto de la realidad actual que nos encontramos viviendo. Las
técnicas de procreación asistida son un medio para ayudar a las parejas que tienen problemas de
infertilidad ( o esterilidad) o infecundidad (falta de capacidad para retener al embrión en el útero).
Estas técnicas plantean nuevos problemas jurídicos a resolver, por ejemplo la situación jurídica
del embrión concebido y aún no implantado en el útero; además de los pilares biológicos y
matrimoniales que la mayoría de las veces no coinciden. Es importante destacar que al respecto
existe un gran vacío legislativo y que estas técnicas por usos y costumbres en nuestro país se
aplican generalmente en parejas casadas.
A su vez, ambas pueden presentar otra problemática, que son los pilares para determinar
de quien es la paternidad o maternidad. El siguiente cuadro grafica la afirmación anterior:
1) Que el padre que ha dado su consentimiento para que se realice el procedimiento con
un donante luego desista. En este caso varios autores coinciden en aplicar la ―teoría de los actos
propios‖ y sostener que una vez que se consintió ya no se puede desdecir; sin embargo la ley
nada dice y el padre cuenta con la acción de impugnación de paternidad, con lo que el hijo de
matrimonial pasa a ser extramatrimonial. O que la madre sea la que luego desconozca ese hijo
que es fruto biológico de una tercera donante. En esta situación se debe tener en cuenta que para
nuestro sistema jurídico ―madre es la que da a luz‖, es decir que la maternidad se prueba con el
certificado de parto. Para ella cabe la misma solución que para el padre.
Nuestro Código Civil proporciona las indicaciones en el artículo 76 que dice ― la época de
la concepción de los nacidos vivos queda fijada entre el máximo y el mínimo de la duración del
embarazo…‖ . Y en el artículo 77 establece ‖el máximo de trescientos días y el mínimo de ciento
ochenta días, excluido el día del nacimiento ― . En consecuencia, sin contar el día del parto, se
cuentan trescientos días hacia atrás y luego ciento ochenta días, también hacia atrás. En el
período de ciento veinte días que hay entre uno y otro término, la ley presume que se ha
producido la concepción.‖ Tal como se encuentra expresado en este artículo, este resulta un
cálculo no tan claro, por eso es más simple decir que se presume que la época de la concepción
se encuentra en los primeros 120 días de los 300 días del embarazo sin contar la fecha de parto .
Gráficamente:
Presunción:
Época de la
Concepción:
Primeros 120 días
Conocer la época de la concepción es esencial por los efectos que produce, en cuanto es
determinante de la filiación y esto produce varias consecuencias: la pertenencia a una familia
determinada y el consecuente derecho a ser reconocido por el progenitor que no lo ha hecho (en
su caso), la generación de deberes de conducta tales como alimento, vivienda, vestido, educación
y esparcimiento; además de generar en el nasciturus la vocación hereditaria respecto de quien es
su padre o madre o ambos. Además determina el comienzo de la vida humana, esto es
importante porque el nasciturus tiene capacidad de derecho a partir de su concepción, su status
jurídico es ese, es persona. ¿Qué sucede entonces con los concebidos por medios de las técnicas
de reproducción asistida? Esta es una respuesta pendiente como se dijo anteriormente, por el
momento se encuentra vigente la legislación del Código Civil.
El Código civil establece al respecto en su art. 57: Son representantes de los incapaces:1º
De las personas por nacer, sus padres, y a falta o incapacidad de éstos, los curadores que se les
nombre;2º De los menores no emancipados, sus padres o tutores; 3º De los dementes o
sordomudos, los curadores que se les nombre.‖ Por lo tanto los representantes de la persona por
nacer serán sus padres o el progenitor que lo haya reconocido, a falta de capacidad de ellos serán
a su vez sus representantes tal como lo establece la ley.
Esta representación de personas por nacer cesa con el nacimiento por vida, a partir de
entonces empieza la representación de los menores. Si no nace con vida, se considera como si
nunca hubiera existido (esto es para evitar conflicto de derechos)
28
Lloveras de Resk, María Emilia; Bertoldi de Fourcade, María Virginia y Bergoglio, María Teresa. Op. Cit. Págs. 80
y ss
29
Alterini Atilio Aníbal.Op.Cit.Pag 113
Esta enumeración es solo a los fines didácticos y meramente ejemplificativa, ya que los
derechos humanos son más y cada uno abre (como los citados) a amplias discusiones
relacionadas con las disposiciones de cada país con respecto a estos derechos y relacionadas
con los avances de la ciencia al respecto, por ejemplo lo relacionado con el ―genoma humano‖.
o Artículo 79:El día del nacimiento, con las circunstancias del lugar, sexo, nombre,
apellido, paternidad y maternidad, se probará en la forma siguiente:
o Artículo 80:De los nacidos en la República, por certificados auténticos extraídos de los
asientos de los registros públicos, que para tal fin deben crear las municipalidades, o
por lo que conste de los libros de las parroquias, o por el modo que el Gobierno
nacional en la Capital, y los gobiernos de provincia determinen en sus respectivos
reglamentos.
o Artículo 81°: De los nacidos en alta mar, por copias auténticas de los actos que por
ocasión de tales accidentes, deben hacer los escribanos de los buques de guerra y el
capitán o maestre de los mercantes, en las formas que prescriba la respectiva
o legislación.
o Artículo 82°: De los nacionales nacidos en país extranjero, por certificados de los
registros consulares, o por los instrumentos hechos en el lugar, según las respectivas
leyes, legalizados por los agentes consulares o diplomáticos de la República.
o Artículo 83º: De los extranjeros en el país de su nacionalidad, o en otro país extranjero,
por el modo del artículo anterior.
o Artículo 84°: De los hijos de los militares en campaña fuera de la República, o
empleados en servicio del ejército, por certificados de los respectivos registros, como
fuesen determinados en los reglamentos militares.
Si se lee atentamente cada artículo se puede deducir que: las partidas son el medio de
prueba por excelencia, siempre que sean emitidas por oficiales públicos con competencia
para tal fin o que por las circunstancias en las que se encuentren estén autorizados a
emitirlas (por ejemplo en el caso de los capitanes de buques). Además que el Registro de
la Capacidad Civil y Estado de las personas se encuentra organizado a nivel municipal.
Que cada documento puede ser impugnado respecto de su falsedad total o de alguno de
los datos (a esto se llama rectificación) bajo circunstancias específicas. Cada persona
posee un Documento Nacional de Identidad que es emitido por el Registro correspondiente
y que es un instrumento público (se prueba por si mismo) y el único válido para acreditar la
identidad de las personas. Solo así se explican las campañas que en la actualidad se
realizan para facilitar las gestiones para los ―indocumentados‖. Las partidas son las que
prueban la capacidad de hecho (en referencia a la edad), el estado civil de las personas
(partidas de matrimonio) y el domicilio se refleja a través de la actualización del mismo en
el DNI. Además el domicilio también se encuentra, en el caso de las personas físicas,
relacionado con su capacidad.
30
Lloveras de Resk, María Emilia; Bertoldi de Fourcade, María Virginia y Bergoglio, María Teresa. Op. Cit. Págs.
100 a 104
o Muerte presunta: esta se presenta ante la ―ausencia‖. Pueden existir distintos tipos de
ausencia, se entiende por tal cuando se ha perdido totalmente la noción o datos del
paradero de una persona durante un tiempo prolongado o cuando la persona se haya
encontrado en circunstancias en las que se presume su muerte. Es importante aquí
recordar lo expuesto inicialmente sobre la importancia de la determinación de la muerte y
su momento por la cantidad de mecanismos legales que desata este hecho. En este
supuesto existen tres situaciones:
o Ausentes con domicilio ignorado: en este primer supuestos a las personas se
las debe citar por edictos en lo casos de que la persona deba presentarse ante la
justicia para un hecho determinado. Actualmente estos casos son numerosos, y en
este sentido, y hasta una nueva noticia, los medios de comunicación colaboran en
estas citaciones de los juzgados en caso de desaparición de personas.
31
Ley 14.394
32
Ley 14.394. arts. 22, 23 y 27
El comerciante se ve en este módulo por ser una persona física con cualidades especiales
por la profesión que ejerce, esencial para el intercambio económico. Su regulación se encuentra
en el Código de Comercio que en su art. 1 dice: ―La ley declara comerciantes a todos los
individuos que, teniendo capacidad legal para contratar, ejercen de cuenta propia actos de
comercio, haciendo de ello profesión habitual‖.
De acuerdo a esta definición, se puede inferir que las condiciones que la ley impone son:
• Art. 4.– Se derogan los artículos 10 , 11 y 12 del Capítulo II, Título I, del Libro I
del Código de Comercio.
Incapacidades
Prohibiciones
Art. 24
Incompatibilidades
Art. 22
1. Matrícula
Es la inscripción que se hace en el Registro Público de Comercio para:
• ser reconocido como comerciante y disfrutar de los beneficios y ventajas que otorga
la ley
• rubricar los libros de modo que den fe de lo que registran y puedan ser atizados en
juicio
2. Libros:
• Diario: en él se asientan las operaciones que se vayan realizando en forma
cronológica
• Inventario y Balances: en él se asienta una descripción de todo lo que el
comerciante tiene dentro de su comercio respecto de dinero, bienes, créditos entre
otros. El inventario es el asiento de los bienes y cosas pertenecientes al comerciante
en una fecha determinada. El balance representa el resumen de las anotaciones
contables y sirve para sintetizar la situación general del negocio
Los libros deben ser rubricados y foliados (este trámite se realiza en tribunales al
igual que la matriculación, ya que el juez ordena su inscripción en el Registro Público
de Comercio; el trámite de inscripción lo hace un abogado
En síntesis, las obligaciones del comerciante van más allá del Código, también se
refieren a lo que las otras regulaciones le exigen por ser tal.
4. LA INCAPACIDAD
4.1. La incapacidad
Remitimos en este punto a lo tratado en la parte de capacidad y su relación con las incapacidades
de hecho y de derecho, que por una razón didáctica ya ha sido tratado en forma completa de
manera comparativa.
33
Citar: Lexis Nº 9202/007571 Rivera, Julio César
1) En el caso de las personas por nacer los representantes serán sus padres
y en caso de incapacidad sus curadores.
2) En el caso de los menores: sus padres serán los representantes y ante su
incapacidad, o privación de Patria Potestad o fallecimiento de éstos será el Tutor
que designe el juez. Los arts. 398 y 39934 regulan la tutela de manera específica
3) Dementes y sordomudos: sus representantes serán los curadores
designados judicialmente
34
Art. 398.– “ No pueden ser tutores:1 Los menores de edad;2 (Texto según ley 23647 V). Los mudos;2 (Texto
originario). Los ciegos, los mudos.3 Los privados de razón;4 Los que no tienen domicilio en la República;5 Los
fallidos, mientras no hayan satisfecho a sus acreedores;6 El que hubiese sido privado de ejercer la patria potestad;7
Los que tienen que ejercer por largo tiempo, o por tiempo indefinido, un cargo o comisión fuera del territorio de la
República; 8 (Derogado por ley 11357 ),8 (Texto originario). Las mujeres, con excepción de la abuela, si se conservase
viuda.9 El que no tenga oficio, profesión o modo de vivir conocido, o sea notoriamente de mala conducta;10 El
condenado a pena infamante;11 Los deudores o acreedores del menor por cantidades considerables;12 Los que
tengan, ellos o sus padres, pleito con el menor por su estado, o sus bienes;13 El que hubiese malversado los bienes de
otro menor, o hubiese sido removido de otra tutela;14 Los parientes que no pidieron tutor para el menor que no lo
tenía;15 Los individuos del ejército y de la marina que se hallen en actual servicio, incluso los comisarios, médicos y
cirujanos;16 Los que hubiesen hecho profesión religiosa.”. Una reforma elimina a los ciegos de estas prohibiciones.
Art. 399.– “Nadie puede ejercer las funciones de tutor, ya sea la tutela dada por los padres o por los jueces, sin que el
cargo sea discernido por el juez competente, que autorice al tutor nombrado o confirmado para ejercer las funciones
de los tutores.”
35
Lloveras de Resk, María Emilia; Bertoldi de Fourcade, María Virginia y Bergoglio, María Teresa. Op. Cit. Págs.
138 a 140
La Ley 26579 implícitamente al establecer la mayoría de edad a los 18 años deroga el Instituto de
la emancipación. No obstante en los artículos que a continuación se citan se podrá observar que
se menciona la emancipación por matrimonio; la doctrina considera que solamente estos artículos
se estarían refiriendo al caso en que un menor sin tener habilitación de edad para contraer
matrimonio, esto es no tener 18 años, fuera autorizado por el juez a contraer matrimonio.
o Art. 131.- Los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil,
con las limitaciones previstas en el artículo 134.
Art. 132.- La invalidez del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, salvo respecto del
cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa
juzgada.
Si algo fuese debido al menor con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la
emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.