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MÓDULO I: DERECHO Y PERSONAS FÍSICAS

1.1. EL DERECHO PRIVADO


Noción

Ya se ha estudiado en la materia Introducción al Derecho que el Derecho en sentido


objetivo, como conjunto de normas jurídicas se divide en ramas para su mejor aplicación a los
hechos concretos a solucionar. Se ha distinguido la noción de Derecho Público y Derecho Privado
y se ha dicho que el Derecho Privado atañe a las relaciones entre los particulares o entre éstos y
el Estado, siempre que este último actúe en su calidad de particular.

Entre las ramas del Derecho Privado en esta materia se encuentran las ramas de Derecho
Civil y Derecho Comercial. Actualmente existe una fuerte tendencia a la unificación de ambas
ramas por compartir problemáticas que caen bajo la regulación de ambas. Sin embargo, el
Derecho Civil continúa siendo la rama madre que proporciona solución al resto de las ramas del
Derecho Privado.

Evolución del derecho privado en el siglo XX. Causas

Históricamente se reconocen dos concepciones para construir el derecho comercial: a)


Una subjetiva, que rigió durante la Edad Media. Desde esta concepción, que partía del
comerciante, el derecho era el los burgueses, puesto que en esa época eran los principales
comerciantes; se conformaba con las normas y usos surgidos en las ferias y mercados locales;
nació de los usos y costumbres de quienes comerciaban (comercio entendido principalmente
como intercambio de mercaderías con ánimo de lucro), en esa época los principales comerciantes
eran los burgueses. Y b) Una objetiva que rigió a partir de la Revolución Francesa hasta
comienzos del siglo XX; esta segunda concepción, partía del acto de comercio para determinar si
una relación es o no comercial y determinaba que lo más importante es qué se hace y no quién lo
hace.

Finalmente, aparece una tercera concepción que perdura hasta nuestros días y que
considera al derecho comercial como el derecho de la empresa, se retorna a una concepción
subjetiva pero sustituyendo la figura del comerciante como cimiento del derecho comercial por la
noción de empresa y manteniendo la concepción objetiva cuando se estudian los actos de
comercio, es decir que combina las dos anteriores.

Según Pizarro y Vallespinos1, esta evolución dinámica también se puede proyectar al


Derecho Civil generándose lo que se llama ―comercialización del derecho civil‖

Cuestiones actuales. Tendencia a la unificación legislativa.

Como se dijo antes existe una tendencia a la unificación legislativa por la nueva
problemática que ha ido apareciendo en las ramas del Derecho Civil y Comercial y que abarca
ambas ramas. Específicamente esta identificación se da en el ámbito patrimonial ya que la noción

1
Pizarro, Ramón Daniel. Vallespinos, Carlos Gustavo. Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones. Editorial
Hammurabi S.R.L.Buenos Aires.1999. Tomo I. Pág.122

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de patrimonio de afectación ha generado numerosas relaciones en las que se cruzan las normas
civiles y comerciales.

En este sentido Pizarro y Vallespinos2 mencionan tres cuestiones importantes que influyen
en esta tendencia a la unificación legislativa, por un lado la evolución o cambios en las categorías
de familia, persona y patrimonio. Por otro lado la aparición de numerosas ramas del Derecho
Privado con situaciones que antes estaban reguladas por el Derecho Civil y que hoy poseen
autonomía. Además la actualidad demuestra que la distinción entre Derecho Público y Privado
pasa a ser una cuestión metodológica más que de disciplina dado que ambas divisiones toman
entre sí instituciones propios de la otra.

De esta manera, según Pizzarro y Vallespinos3, el derecho civil se convierte en ―una


suerte de derecho residual, en un derecho viejo, cuya importancia se desvanece día a día‖.

Tendencias actuales, como se dijo antes, intentan unificar el derecho comercial con el civil
ya que prácticamente ha desaparecido la autonomía Según los autores citados: 4 ―Se busca, de tal
modo, edificar las bases del nuevo derecho privado patrimonial, que englobe al derecho civil
patrimonial y al derecho comercial sobre parámetros mas amplios, propios de un derecho común:
un derecho general y no meramente residual...‖

1.2.-EL DERECHO CIVIL Noción


El Derecho Civil, es la rama madre del derecho privado y proporciona soluciones a
aquellas cuestiones que no las encuentran en sus propias regulaciones. Siguiendo a Buteler
Cáceres5 se pude definir al Derecho civil como ―Es el derecho común que regula integralmente la
situación de la persona, dentro de la comunidad, ya mirada en si misma y a través de cuanto le es
inherente, ya mirada dentro del núcleo familiar dentro del cual se integra y perfecciona, ya mirada
como titular de un patrimonio, ya proyectada más allá de la muerte a través de la transmisión
hereditaria‖. Esta definición merece un análisis detallado, a saber:

Es el derecho común: esto por todo lo expuesto anteriormente, es la rama madre de las
demás ramas del derecho privado y proporciona soluciones al resto, en el derecho privado
se aplica la resolución de problemas por analogía; por lo tanto el derecho civil los regula
de manera supletoria
Que regula integralmente la situación de la persona dentro de la comunida d: el Derecho
Civil estudia a la persona en dos aspectos, uno temporal que comprende desde el
momento de su existencia a partir de la concepción hasta luego de su muerte con la
regulación sucesoria. El otro aspecto es el material y que se enfoca en las relaciones de
las personas con respecto a los roles que cumple en su vida en sociedad.
La regula en si misma y en cuanto a lo que le es inherente: en este aspecto el estudio se
centra en los aspectos más puros de la persona y la estudia en su faz extrapatrimonial.
Estudia la persona y sus derechos humanos que son los que tienen por objeto la persona
en sí misma. Entre estos derechos humanos (también denominados personalísimos) se
encuentran cinco generaciones que surgen según el momento histórico en el que la
persona se encuentra. Las cinco generaciones son: 1) los derechos civiles y políticos

2
Pizarro, Ramón Daniel. Vallespinos, Carlos Gustavo. Op cit. Págs 115 y ss
3
Pizarro, Ramón Daniel. Vallespinos, Carlos Gustavo. Op.cit. Pág.116
4
Pizarro, Ramón Daniel. Vallespinos, Carlos Gustavo. Op.cit. Pág.116
5
Buteler Cáceres, José A. Manual de Derecho Civil. Parte General. Córdoba. - Advocatus – 2000. Pag.29

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(derivados de la libertad), 2) los derechos sociales (derivados de la igualdad), 3) los
derechos colectivos (también llamados difusos) que derivan de la solidaridad, 4) el derecho
a ser diferente, que deriva del reconocimiento a la autonomía y los objetores de conciencia
y 5) el derecho a la identidad biológica, este último deriva de la nueva era que nos
encontramos viviendo y en la que el descubrimiento del genoma humano implica una
necesidad de protección especial en aras de la intimidad y dignidad de la persona. Además
se reconocen cinco categorías de derechos humanos: 1) derecho a la vida, 2) derecho a la
integridad corporal, 3) derecho a la integridad moral, 4) al reconocimiento de la propia
individualidad,y 5) al libre desenvolvimiento de la personalidad... cada categoría surge
respecto de las generaciones anteriormente mencionadas.
Mirada dentro del núcleo familiar dentro del cual se integra y perfecciona: en este caso se
estudia a la persona en su rol dentro de la familia, se estudian principalmente los derechos
potestativos que son la Patria potestad (relación de los padres con los hijos), la Tutela
(relación del tutor con sus pupilos) y la Curatela (relación del curador con su asistido
incapaz). Además se estudian institutos como el matrimonio, el divorcio y sus efectos,
entre otros.
Mirada como titular de un patrimonio: se estudian aquí las cuestiones relativas al
patrimonio y su composición. Tanto los bienes materiales que son las cosas; como los
inmateriales o llamados también derechos patrimoniales, que son los derechos creditorios
(llamados también obligaciones o derechos personales), los derechos reales y los
derechos intelectuales. En este sentido tiene gran importancia la figura del contrato como
manera más frecuente de relacionarse de las personas.
Ya proyectada más allá de la muerte a través de la transmisión hereditaria: en este caso se
estudia todo lo relativo a la regulación de las sucesiones, que es el aspecto patrimonial que
·‖sobrevive‖ a la persona misma para proyectarse en sus herederos

1.3. EL CÓDIGO CIVIL. Reseña histórica El autor. El método Fuentes


El Código Civil Argentino fue elaborado por Dalmacio Vélez Sarsfield, quien tuvo a su cargo la
redacción de tan ambicioso proyecto. Vale la pena aquí transcribir una síntesis que realiza Julio
César Rivera6 al respecto: ―a) Antecedentes biográficos: Vélez Sarsfield vio la luz el 18 de
febrero de 1800 en Amboy, valle de Calamuchita, provincia de Córdoba. Fue el decimosexto hijo
de Dalmacio Vélez Baigorri y Rosa Sarsfield Palacios, segunda esposa de éste, habiéndose
producido su nacimiento después de la muerte de su progenitor.
Después de la instrucción básica, en 1818 se inscribe en el primer curso de leyes y en 1820
egresa como bachiller. Luego hace su pasantía en el estudio de Dámaso Gigena. En 1823 ya viaja
a Buenos Aires, y en 1824 contrae matrimonio con Paula Piñero.b) Su carrera política: Ya en
1824 comienza su vida política, pues es designado diputado por la provincia de San Luis al
Congreso reunido en Buenos Aires en diciembre de ese año.
Pero su real carrera política se desarrolla con posterioridad a Caseros. Así, Vélez es diputado a la
Legislatura de Buenos Aires en 1852, ministro de Gobierno del Estado de Buenos Aires bajo los
gobernadores Alsina y Obligado, ministro de Hacienda durante la presidencia de Mitre (1863) y
ministro del Interior durante la presidencia de Sarmiento (1868 a 1871).Durante estos mismos
años trabajó con Acevedo en el Código de Comercio y redactó solo el Código Civil.Se advierte
pues la notable actividad y la enorme influencia que tuvo en ese período tan importante de la
historia nacional.Es decir que Vélez Sarsfield fue mucho más que un jurista.Fue un hombre
público, que dedicó gran parte de su vida a los asuntos de Estado. Ello se manifiesta, a nuestro
juicio, en la grandeza de su Código, donde más allá de la extensión desmesurada o de los errores

6
Rivera, Julio César. Instituciones de derecho civil. Parte general. Tomo I .Citar: Lexis Nº 9202/005180

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metodológicos, debe destacarse que las ideas que lo inspiraban lo convirtieron en lo que con
justicia se llamó "Código de la libertad" y en el motor del desarrollo de la Nación.c) Su formación
jurídica: Después de la caída del gobierno de Rivadavia, Vélez Sarsfield abrió estudio jurídico en
Buenos Aires, ejerció la cátedra universitaria y sobre todo profundizó sus estudios.
Prueba de ello es que pocos años después, en 1834, publica las Instituciones de Derecho Real de
España del jurista guatemalteco José María Alvarez, a las que prologa, rectifica errores de cita, le
hace comentarios y le añade como apéndice cinco estudios propios.En el mismo 1834 publica
también el Prontuario de Práctica Forense del salteño Manuel Antonio de Castro. Como en la obra
anterior, Vélez corrige citas y agrega otras nuevas.
Ambas fueron material de estudio durante largos años.En 1854 publicó Derecho Público
Eclesiástico, y de la misma época es El Gobierno de la Iglesia del Estado Oriental, así como un
memorial titulado Discusión de los títulos de Chile en las tierras del Estrecho de Magallanes. Estos
son trabajos que tenían una finalidad esencialmente política, y estaban destinados a sostener
argumentaciones en disputas internacionales.Muchos otros trabajos jurídicos produjo Vélez antes
de su intervención en la codificación. Así, publicó en la Revista de Legislación y Jurisprudencia,
entre otros "Posesión de herencia", "Nulidades absolutas y relativas", "Si los pleitos acaban o no
por la descontinuación de tres años", etcétera.‖

Un código es una unidad sistemática, por ello es necesario analizar brevemente el método
seguido por nuestro Vélez Sarsfield.
El Código comienza con dos títulos preliminares: "De las leyes" y "De los modos de contar los
intervalos del Derecho".
Luego continúa con cuatro libros:
1. El Libro I se denomina "De las personas", y trata de las personas en general en la primera
sección, y "De los derechos personales en las relaciones de familia" en la segunda.
2. El Libro II se denomina "De los derechos personales en las relaciones civiles", y allí se
regulan las obligaciones, los hechos y actos jurídicos y los contratos.
3. El Libro III trata de los derechos reales
4. El Libro IV se denomina "De los derechos reales y personales. Disposiciones comunes", y
comprende las sucesiones, los privilegios y la prescripción.

Julio César Rivera7 formula una crítica al método sosteniendo: ―Debe señalarse que el método
de Vélez, que siguió en ello mucho a Freitas, es muy superior al del Código francés, donde las
materias están dispuestas de manera ciertamente arbitraria. Pero, a pesar de ello, se le criticó a
Vélez la errónea ubicación del título de los hechos y actos jurídicos, metido entre las obligaciones
y los contratos, cuando en realidad tiene una aplicación general a todo el ordenamiento como él
mismo lo dice en la nota puesta al comienzo de la Sección. También ha sido materia de crítica la
ubicación del capítulo de las cosas, con el que comienza el Libro III, siendo que ellas no son sólo
el objeto de los derechos reales, sino también de otras situaciones o relaciones jurídicas .Puede
concluirse señalando que los códigos del siglo XX, particularmente a partir del alemán, han
incorporado una Parte General, y ello se reflejó en los proyectos de reforma de Bibiloni, de la
Comisión de 1936 y de 1954.‖

Entre las fuentes del Código Civil se puede mencionar al Derecho Romano, el Derecho
vigente, el Código Napoleón y sus exégetas, Freitas, y el Derecho canónico entre otras8

7
Rivera, Julio César. Op.cit. Citar: Lexis Nº 9202/005180
8
Citar: Lexis Nº 9202/005180 .Rivera Julio César. Op,.Cit. “a) El Derecho Romano: Lafaille dice que son cinco las
fuentes, de las cuales la primera es el Derecho Romano, y no sólo el legislado sino el de los tratadistas que Vélez
conocía bien. Así, nuestro codificador cita de manera continua en sus notas a Vinnio, Heinecio, Cujas. Y también fue
un estudioso de los romanistas de la época, como Maynz, Mackeldey, Molitor, Ortolan y sobre todo Savigny, a cuya
influencia general sobre el Derecho a través de su escuela histórica ya nos hemos referido.Por otro lado Vélez fue un

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1.4. EL DERECHO COMERCIAL Concepto Caracteres
El Derecho Comercial como rama del derecho privado carece de definición propia como se
sostuvo anteriormente, sus nociones se apoyan en dos aspectos, uno subjetivo que es el que
estudia el comerciante como persona física que realiza actos de comercio; y otro objetivo que es
el que estudia los actos de comercio en general. Dentro de estos actos de comercio se encuentra
la noción de empresa (que puede ser unipersonal o una sociedad comercial) y su importancia
radica en que actualmente se está perfilando el Derecho Empresario como rama autónoma, con
sus características propias y regulaciones particulares. Actualmente varios autores ya hablan del
análisis económico del derecho, como reflejo de la realidad empresaria y los contratos de
colaboración empresaria.

1.5. EL DERECHO SUBJETIVO Concepto .Teorías


Los derechos subjetivos son los contenidos de las relaciones jurídicas. Para definirlos
existieron distintas teorías9 y actualmente la mayoría de los autores, entre ellos Buteler Cáceres10,

eximio conocedor de las Partidas, y de allí también que el Derecho Romano sea fuente indirecta, como lo es también a
través del Código Napoleón.b) El Derecho vigente: En segundo lugar, el Derecho vigente, comprendiendo el Derecho
hispánico, el indiano y el patrio. Muchas veces Vélez no ha hecho citas del Derecho vigente, y de los usos y costumbres
del país, porque lo consideraba conocido por aquellos a quiénes el Código Civil se dirigía. Pero en particular ha sido
muy importante su conocimiento de las Partidas, como lo han demostrado los trabajos de Allende.c) El Código
Napoleón y sus exégetas: En tercer término, el Código Napoleón y sus comentaristas. Entre ellos Vélez cita
reiteradamente al alemán Zachariae, sus continuadores alsacianos Aubry y Rau, Troplong, Toullier, Demolombe,
Duranton, Marcadé, Merlin, Mourlon, el belga Laurent. Y también Pothier, considerado como uno de los precursores
del Código Napoleón, conocedor de las "costumbres", aparece también citado con frecuencia, particularmente en
obligaciones y contratos.Además de los grandes tratados, Vélez conoció también trabajos monográficos que cita, como
el de Chardon para los vicios de simulación, fraude y dolo; Martou y Mourlon para los privilegios; y otros trabajos de
Proudhon, Chabot, Coin Deslisle y Vazeille.Por lo demás, muchos códigos de la época, algunos de ellos casi copia del
Código Napoleón, han sido fuentes por él trabajadas. Así, los códigos sardo, toscano, de Parma, de las Dos Sicilias, el
de Holanda, el Código de Luisiana, el Código de Vaud, el del Estado de Nueva York y hasta el italiano de 1865.Vélez
también trabajó con códigos de los Estados alemanes, como los de Sajonia, Baviera y Wurtenberg.d) Freitas: la cuarta
fuente en que abrevó Vélez fue Freitas, cuya calidad científica es innegable. Lafaille apunta que Freitas fue un espíritu
particularmente equilibrado en materia jurídica y de ideas muy progresistas. Por lo demás, fue un gran conocedor de
la obra de Savigny. Su método fue seguido por Vélez en gran medida.e) Otras fuentes: Un quinto grupo está constituido
por otros códigos, como el de Baviera, el chileno de Bello, el Proyecto de Código Civil para España de García
Goyena, el Proyecto de Acevedo para la República Oriental del Uruguay, el Código austríaco de 1811; y algunas
obras doctrinarias menos citadas como las de Story, Gregorio López, etcétera.f) El Derecho canónico: El Derecho
canónico también tuvo influencia particularmente en materia de Derecho de familia y matrimonio. Vélez adoptó el
matrimonio canónico como único válido, y probablemente éste haya sido el más grande error del Código, pues
imposibilitaba la celebración del matrimonio a los no católicos. Ello motivó que pocos años después se sancionara la
Ley de Matrimonio Civil, 2393”
9
Citar: Lexis Nº 9202/005180 .Rivera Julio César. Op,.Cit “DOCTRINA DE LA VOLUNTAD: Una doctrina atribuida
originariamente a Savigny, pero que ha sido desarrollada por Winscheid sostiene que el derecho subjetivo es un poder
atribuido por el ordenamiento jurídico a una voluntad.Esto tendría dos significados: por un lado representa el tener
derecho a un cierto comportamiento, acto u omisión por parte de todas las personas o de una persona determinada
frente al titular. Dice Winscheid que la ley dicta una norma de conducta que pone a disposición de aquél en cuyo favor
se ha dictado tal norma, dejando al beneficiario la facultad de hacer uso o no de ella. Si, por ejemplo, alguien me
fotografía, yo tengo derecho a exigir que esa fotografía no se publique o a solicitar indemnización en caso de que ya lo
haya sido. De este modo es la voluntad del beneficiario la que resulta determinante para la puesta en ejecución de las
reglas que prohíben la captación y la difusión de la imagen de las personas.En otro sentido, la voluntad juega el rol de
ser decisiva para la creación de ciertos derechos o para su supresión o modificación; así, el propietario tiene el
derecho de vender o de alquilar, y el acreedor tiene el derecho de ceder su crédito. De este modo la voluntad es la que

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definen al derecho subjetivo como ―la facultad de obrar y de exigir con miras a la satisfacción de
un interés honesto y justo, digno de la tutela jurídica‖. De dicha definición resulta la característica
esencial de este derecho y que es la de ser un poder o facultad, es la herramienta que
proporciona el ordenamiento jurídico (Derecho objetivo) para que las personas puedan defenderse
y relacionarse, gráficamente son como ―espadas‖ que poseen las personas para hacer valer su
posición ante una situación determinada.

Elementos y clasificación.

Los derechos subjetivos poseen tres elementos: sujeto, objeto y causa, esto como
consecuencia de que reflejan las relaciones jurídicas. El sujeto son las personas que poseen estos
derechos, el objeto es aquello sobre lo que recae cada uno de los derechos y la causa eficiente es
el motivo generador de cada uno de ellos. En esta materia se estudiará cada uno de estos
elementos mencionados por lo que se deja su profundización para más adelante.

produce los efectos previstos en las normas jurídicas que regulan la transmisión de la propiedad o de la cesión de
créditos.. DOCTRINA DEL INTERÉS:
Ihering ha criticado la doctrina de la voluntad y ha desarrollado la idea de que el derecho subjetivo es un interés
jurídicamente protegido. Señala este autor que los elementos que constituyen los principios del Derecho son dos: uno
sustancial, en el que reside el fin práctico del derecho y que es la utilidad, la ventaja, la ganancia asegurada por el
derecho; el otro formal, que se refiere a ese fin únicamente como medio, a saber la protección del Derecho, que es la
acción judicial. El interés es lo que constituye el principio del derecho, al que se une la acción judicial que es la
cubierta protectora del derecho. DOCTRINAS MIXTAS: Numerosos autores posteriores han descubierto que en
realidad los elementos de la voluntad y del interés no se contraponen ni se excluyen sino que por el contrario se
complementan.Por eso, con algunos matices, se sostiene generalmente que el derecho subjetivo es el poder atribuido a
la voluntad para la satisfacción de intereses jurídicamente protegidos. Este concepto es generalmente aceptado en la
doctrina nacional como representativo de la idea del derecho subjetivo. DOCTRINAS NEGATORIAS a) Origen: Las
doctrinas negatorias que nacieron al amparo del ambiente positivista y sociologizante del siglo XIX, buscaron el
derecho no en la voluntad, sino en un orden objetivo, sea el que fuere: sociedad, Estado, organización económica o
solidaridad.b) Tesis de Duguit : La primera de las doctrinas negatorias de la existencia de los derechos subjetivos fue
elaborada por un jurista francés llamado León Duguit, a quien se ha calificado de corifeo del positivismo
sociológico.Para este autor no existen derechos sino solamente deberes emanados del ordenamiento jurídico.Así, no
hay derechos del hombre que puedan existir antes que el derecho objetivo, ni hay derechos posteriores al derecho
objetivo, es decir que nazcan de él. De este modo concluye en que no puede reconocerse la existencia de un derecho a
la vida o de un derecho a la propiedad, sino que el sujeto, la persona humana que goza de la vida o de la propiedad,
están colocados en una situación objetiva y general creada por el derecho objetivo.En consecuencia, no hay derechos,
sino situaciones que pueden ser activas o pasivas y si esa situación es violada, se abrirá paso a una acción en beneficio
de la persona interesada o de cualquier otra designada por el derecho objetivo.Un autor (Dabin) señala que en
realidad si bien la concepción de Duguit responde a su afirmación de que es imposible definir la esencia del derecho
subjetivo por una razón metafísica, no hace sino sustituir una expresión, derecho subjetivo, por otra que es la de
situación activa o pasiva que también puede ser objetiva o subjetiva.c) Doctrina de Kelsen : La segunda doctrina
negatoria ha sido la desarrollada por el profesor Hans Kelsen, quien pretende excluir del mundo jurídico todo lo que
no sea puramente normológico. De allí que todo lo que sea teología, moral, política, sociología, economía, es -en la
doctrina de Kelsen- metajurídico, extraño al Derecho. En realidad la idea de Kelsen es que el Estado y el orden
jurídico son una sola y misma realidad: el Estado no es más que un sistema de normas y sólo hay norma jurídica en el
Estado y por el Estado.Desde tal perspectiva se comprende, dice Dabin, que no puede haber lugar para un derecho
subjetivo concebido como prerrogativa del individuo, bien fuera del Estado, bien en relación con el Estado.En
consecuencia, para Kelsen el derecho objetivo no crea sino deberes; y cuando excepcionalmente el Estado reconoce al
sujeto alguna prerrogativa, tampoco deja de encontrar su origen en el derecho positivo.d) Opinión de Larenz: En una
primera etapa de su producción jurídica, el gran profesor alemán Larenz sostuvo que el derecho subjetivo había
dejado de ser un concepto central del Derecho, siendo sustituido por la noción de situación jurídica, que es la posición
del miembro de la comunidad en el orden de vida de esta última, o lo que es igual, en el orden jurídico. Esta tesis,
desarrollada por Larenz en 1934 era en realidad una herramienta del nacionalsocialismo alemán de la época”
10
Buteler Cáceres, José A. Op. Cit. Pág.52

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A su vez estos derechos se clasifican en diferentes categorías. Se encuentran primero dos
grandes grupos: 1) los derechos subjetivos extrapatrimoniales o que importan a la persona y 2) los
derechos subjetivos patrimoniales o que importan al patrimonio

En el primer grupo se encuentran dos categorías: a) los denominados ―iura in persona


ipsa‖ o derechos sobre la propia persona, que son los derechos humanos o también denominados
personalísimos, que se consideran innatos. Y b) los denominados ―iura in persona aliena‖ o
derechos sobre la persona ajena, que son los denominados ―derechos potestativos‖, que importan
las relaciones de familia (Patria potestad, tutela o curatela).

En el segundo grupo se encuentran los derechos personales o derechos creditorios u


obligaciones y que implican la facultad de un sujeto acreedor de exigir de otro deudor el
cumplimiento de una conducta o prestación debida; además se encuentran los derechos reales
que importan la relación de las personas con las cosas y por último los derechos intelectuales que
importan la protección del ingenio humano, entre estos se encuentran los derechos de autor, las
marcas y las patentes.

Gráficamente se pueden representar estos derechos de la siguiente manera:

Derechos humanos
O personalísimos
Extrapatrimoniales Patria potestad
Tutela
curatela
Derechos
Potestativos
DERECHOS
SUBJETIVOS

Derechos creditorios,
Obligaciones o
Derechos personales
Patrimoniales
Derechos reales

D. De autor
Marcas
Patentes
Derechos intelectuales

-LA RELATIVIDAD DE LOS DERECHOS El abuso del derecho en el Derecho Civil y en el


Derecho Comercial

El art. Art. 1071 del Código Civil dice: ―El ejercicio regular de un derecho propio o el
cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no
ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que
aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la
moral y las buenas costumbres.‖

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Este artículo se refiere al abuso del derecho como causa generadora de responsabilidad
civil11, tal es su importancia. Se protege el ―ejercicio regular‖, pero ¿Qué implica este ejercicio?, al
hablar de regularidad en realidad lo que el legislador tuvo en mira es la finalidad teleológica de la
norma y pone límites al ejercicio de los derechos haciendo hincapié en que deben ser ejercidos
según lo que se quiso proteger en el momento de crear ese derecho. Por ejemplo: la Patria
Potestad se define como ―el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres respecto de
sus hijos‖ , entre los derechos está la potestad disciplinaria que tienen los padres, pero esto no
implica que pueda ser ejercida abusivamente, es decir, ―disciplinar‖ admite límites normales y no
admite maltratos físicos ni psíquicos con los hijos. Este pensamiento es coherente con la
definición estudiada de derecho subjetivo, ―la facultad de obrar y de exigir con miras a la
satisfacción de un interés honesto y justo, digno de la tutela jurídica‖; ese digno de tutela se refiere
a la protección mencionada.

2. LA PERSONA EN GENERAL
En este punto comienza el análisis del primer elemento de la relación jurídica que es la
persona., como titular de los derechos subjetivos que son el contenido de dicha relación. El
estudio comenzará por el concepto de persona para luego continuar con sus atributos

2.1. Persona
Persona, hombre y sujeto del derecho: Nociones y distinciones,

La noción de persona es muy importante para nuestro sistema jurídico ya que posee una
cantidad de connotaciones necesarias para comprender su protección.

Para nuestra ley la noción de persona se encuentra en el Art. 30 del Código Civil que dice.
―Persona es todo ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones‖ .Profundizando
este concepto se lo puede desarmar en las siguientes expresiones:
―todo ente‖: esto se refiere al sustrato o esencia de la persona, ente implica la noción de
existencia o ser, solo de esa manera se puede clasificar a la persona como física o de
existencia visible o jurídica o de existencia ideal.
―susceptible‖: se refiere a la noción de ―capacidad de derecho‖ como aptitud para adquirir
derechos (y sus correlativas obligaciones obviamente). Lo importante es que esta
capacidad forma parte de la definición misma de persona, es decir, ninguna persona puede
carecer de esa aptitud, se tiene esa capacidad desde la concepción (en el caso de las
personas físicas) o desde su constitución (en el caso de las personas jurídicas)

Por ello se puede deducir que la palabra “persona” hace referencia a la personalidad jurídica,
que es gráficamente como la ―capa‖ o protección envolvente y que forma una especie de barrera
para cualquier hecho que vaya en contra de los derechos que se posee. Por ejemplo un bebé que
aún no ha nacido, por lo menos el derecho a la vida tiene, entre otros tantos.

En cambio ―hombre‖ hace referencia al sustrato o soporte biológico de las personas de


existencia visible, y que para estar protegido necesita de esa ―personalidad jurídica‖

11
Se entiende la responsabilidad civil como la obligación de reparar el daño injustamente causado

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Por último, la expresión ―sujeto de derecho‖ se refiere a las personas cuando están
interactuando en interferencia intersubjetiva, por ejemplo cuando le están dando vida a un contrato
(cuando se compra una gaseosa en un kiosco se está interactuando en un contrato de
compraventa). Gráficamente es la persona ―en movimiento‖.

2.2. LOS ATRIBUTOS DE LA PERSONA Concepto. Naturaleza


La persona para ser concebida como tal posee ―atributos‖, que son las cualidades
esenciales de la persona, le son inherentes y son concebidas ― a priori‖ de la persona; es decir
que comienzan con su existencia. No son derechos ni deberes, son eso: cualidades inherentes a
la calidad de la persona; no se adquieren luego, son contemporáneos a la persona y su existencia
y la acompañan toda su vida protegiéndola e identificándola. Estos atributos son para la persona
física: nombre, capacidad, estado y domicilio. Para la persona jurídica son nombre, capacidad,
domicilio y patrimonio. La diferencia entre los atributos de uno y otro tipo de persona se refiere
precisamente a esa clase de persona que puede prescindir de alguno o no. El estado es privativo
de las personas físicas, ya que solo de ellas se puede predicar un rol en la sociedad (estado civil,
por ejemplo : soltero) o en la familia (estado en la familia, por ejemplo: estado de hijo). En cambio
con el patrimonio ocurre algo diferente, la noción clásica de patrimonio ya se encuentra superada
y actualmente prevalece la noción finalista de patrimonio. En consecuencia, y parafraseando a
Buteler12, solo respecto de las personas jurídicas se pude sostener que el patrimonio es un
atributo de las personas, solo esa categoría de personas dependen de su patrimonio para existir,
necesitan tener bienes; eso no pasa con las personas físicas que aún sin bienes siguen siendo
personas para el Derecho. Esta conclusión de Buteler se basa en que la noción de persona
depende de los atributos que posea, sino tuviera atributos no sería persona. Un ejemplo de ello se
ve en la historia, en la época de la esclavitud o en la Alemania nazi, en la que las personas eran
consideradas cosas u objetos de experimentos, en estos lamentables ejemplos se puede deducir
que las personas no tenían atributos (o al menos no la capacidad de derecho)

2.3. NOMBRE. Noción. Clases y distinciones Naturaleza jurídica


El nombre es el atributo de la persona que la identifica y la individualiza del resto. Está
compuesto por dos elementos: el pronombre o nombre de pila (o apelativo ) y el apellido (o
cognomen o patronímico). Ambos cumplen funciones diferentes, el nombre de pila individualiza a
la persona en su familia y el apellido la individualiza en la sociedad.

Respecto de su naturaleza jurídica existen varias teorías13, Buteler adhiere a la de la


naturaleza compleja que es la receptada en el art. 1 º de la ley 18248 que dice: ― toda persona
12
Buteler Cáceres, José A. Op.cit. pag.62.
13
Citar: Lexis Nº 9202/010380.Rivera Julio César. Op,.Cit “NATURALEZA JURÍDICA. En doctrina se han elaborado
distintas tesis para explicar la naturaleza jurídica del nombre. A saber: a) Tesis de la propiedad: Fue sostenida
fundamentalmente en Francia; considera que el nombre es el más sagrado de los derechos de propiedad. Se criticó tal
idea por cuanto no se puede disponer del bien de ninguna manera, lo que va en contra del "ser" mismo de la
propiedad; carece de cualquier vinculación o proximidad con una verdadera propiedad, por lo que ha sido totalmente
abandonada (Jestaz).b) Tesis del derecho de la personalidad: Gran parte de la doctrina actual entiende que el nombre
es un "derecho o un bien de la personalidad". El nombre al ser utilizado como forma de distinguir al individuo, es un
atributo esencial de la personalidad. La identidad personal es el derecho a ser "igual a sí mismo y distinto a los
demás", y el nombre es un elemento imprescindible al servicio de la identidad; por ende integra el derecho de la
personalidad.c) Tesis del derecho subjetivo extrapatrimonial:Según Spota el nombre es un atributo de la personalidad
y un derecho subjetivo intelectual y extrapatrimonial que forma parte de los "derechos individuales juntamente con el
nombre comercial y con la propiedad intelectual e industrial aunque distinguiéndose de estos últimos por el ya

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natural tiene el derecho y el deber de usar el nombre y apellido que le corresponde de acuerdo a
las disposiciones de la presente ley‖. Por lo tanto es un derecho-deber, por eso es inherente a la
calidad de persona.

Nombre de pila.

Los elementos del nombre se adquieren de manera diferente14, según la ley 18.248 (citada
al pie de página) se adquiere por la inscripción en la partida de nacimiento correspondiente
según el procedimiento ahí indicado. El art. 3º de dicha ley establece algunas limitaciones:
―ARTÍCULO 3.- El derecho de elegir el nombre de pila se ejercerá libremente, con la salvedad
de que no podrán inscribirse:1) Los nombres que sean extravagantes, ridículos, contrarios a
nuestras costumbres, que expresen o signifiquen tendencias políticas o ideológicas, o que
susciten equívocos respecto del sexo de la persona a quien se impone.2) Los nombres
extranjeros, salvo los castellanizados por el uso o cuando se tratare de los nombres de los
padres del inscripto, si fuesen de fácil pronunciación y no tuvieran traducción en el idioma
nacional. Queda exceptuado de esta prohibición el nombre que se quisiera imponer a los hijos
de los funcionarios o empleados extranjeros de las representaciones diplomáticas o
consulares acreditadas ante nuestro país, y de los miembros de misiones públicas o privadas
que tengan residencia transitoria en el territorio de la República.3) Los apellidos como
nombre.4) Primeros nombres idénticos a los de hermanos vivos.5) Más de tres nombres. Las
resoluciones denegatorias del Registro de Estado Civil serán recurribles ante el Tribunal de
Apelaciones en lo Civil dentro de los quince días hábiles de notificadas. ARTÍCULO 3 bis.-
Podrán inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y
latinoamericanas, que no contraríen lo dispuesto por el artículo 3º, inciso quinto, parte final .‖
De estas disposiciones hay varias que ya no se aplican por el paso del tiempo y por los usos y
costumbres, sí se mantiene la limitación de más de tres nombres, los nombres ridículos (y que

señalado carácter extrapatrimonial".d) Tesis de la institución de policía civil:Una importante corriente sostiene que el
nombre debe ser considerado una institución de policía civil o institución general de orden público; es impuesto por la
ley en forma obligatoria a los fines de identificar a los individuos. Entienden sus sostenedores que la tutela jurídica del
nombre no autoriza a hablar de un verdadero derecho subjetivo, porque si bien hay derecho a la reparación, este
derecho no deviene del nombre mismo sino del resultado lesivo.Se afirma que el hecho de la transmisión del apellido a
los descendientes tampoco permite considerar que estemos frente a un derecho por cuanto la transmisión surge como
consecuencia de la ley.Se critica esta tesis por ser deshumanizante, ya que limita la función del nombre a un mero
instrumento de clasificación y control.e) Tesis del atributo de la personalidad y la situación jurídica objetiva:Pliner ha
distinguido entre el nombre en sí mismo y los derechos que de él surgen. Entiende que el nombre en sí mismo es un
atributo de la personalidad porque le sirve al sujeto como signo exterior individualizante.En cuanto a los derechos que
emanan del nombre no los considera derechos subjetivos porque no puede ser libremente modificado y, por lo tanto,
los engloba en la noción de "situación jurídica objetiva".f) Tesis de la institución compleja:Entienden sus sostenedores
que es tanto un derecho de la personalidad como una institución de policía civil. Éste es el criterio receptado por la ley
18248.g) Tesis del derecho de familia:Sus exponentes parten de considerar que la familia posee personalidad jurídica y
que uno de los "derechos de la familia" es el del nombre.Las críticas que se le hacen se basan en que esta idea sólo
explica al apellido, pero no al nombre; y que, por otra parte, no justifica el supuesto en que el nombre no esté basado
en un vínculo de filiación sino en la atribución administrativa.”
14
LEY 18.248.ARTÍCULO 2.- El nombre de pila se adquiere por la inscripción en el acta de nacimiento. Su elección
corresponde a los padres; a falta, impedimento o ausencia de uno de ellos, corresponde al otro o a las personas a
quienes los progenitores hubiesen dado su autorización para tal fin. En defecto de todo ello pueden hacerlo los
guardadores, el Ministerio Público de Menores o los funcionarios del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas.Cuando una persona hubiese usado un nombre con anterioridad a su inscripción en el Registro, se anotará
con él siempre que se ajuste a lo prescripto en el artículo 3º.

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cuando fueran puestos pueden ser modificados) y los nombres extranjeros no conocidos que
deben justificarse.

Apellido

El apellido posee un régimen diferente, éste se adquiere por pertenecer a un grupo


familiar, al respecto la ley 18.248 también regula su adquisición, esta ley fue modificada en el
año 2010 por la Ley 26618

Hijos matrimoniales

ARTICULO 37. Sustitúyese el artículo 4º de la Ley 18.248, el que quedará redactado de la


siguiente forma:
Artículo 4º: Los hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo llevarán el primer apellido del
padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o
agregarse el de la madre. Si el interesado deseare llevar el apellido compuesto del padre, o el
materno, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde los DIECIOCHO (18) años.
Los hijos matrimoniales de cónyuges del mismo sexo llevarán el primer apellido de alguno de
ellos. A pedido de éstos podrá inscribirse el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el
primer apellido o agregarse el del otro cónyuge. Si no hubiera acuerdo acerca de qué apellido
llevará el adoptado, si ha de ser compuesto, o sobre cómo se integrará, los apellidos se
ordenarán alfabéticamente. Si el interesado deseare llevar el apellido compuesto del cónyuge
del cual tuviera el primer apellido, o el del otro cónyuge, podrá solicitarlo ante el Registro del
Estado Civil desde los DIECIOCHO (18) años. Una vez adicionado el apellido no podrá
suprimirse. Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta que se hubiera
decidido para el primero de los hijos.

Hijos extramatrimoniales: son aquellos nacidos de una unión de hecho, sea temporal
o permanente, ―ARTÍCULO 5.- El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus
progenitores adquiere su apellido. Si es reconocido por ambos, sea simultánea o
sucesivamente, adquiere el apellido del padre. Podrá agregarse el de la madre, en la
forma dispuesta en el artículo anterior. Sin embargo, si el reconocimiento del padre
fuese posterior al de la madre, podrá, con autorización judicial, mantenerse el apellido
materno cuando el hijo fuese públicamente conocido por éste. El hijo estará facultado
también, con autorización judicial, para hacer la opción dentro de los dos años de
haber cumplido los dieciocho años, de su emancipación o del reconocimiento paterno,
si fuese posterior. Si la madre fuese viuda, el hijo llevará su apellido de soltera.‖

Hijos huérfanos: son aquellos respecto de los que se desconoce el origen y no se


sabe la identidad (por ejemplo en el caso de bebés abandonados) . Al respecto
dispone la ley: ―ARTÍCULO 6.- El oficial del Registro del Estado Civil anotará con un
apellido común, al menor no reconocido, salvo que hubiese usado apellido, en cuyo
caso se le impondrá éste. Si mediare reconocimiento posterior, el apellido se sustituirá
por el del progenitor que lo reconociere, en la forma ordenada en el artículo anterior. Si
fuese conocido por el apellido inscripto, estará facultado para mantenerlo, de acuerdo
con las reglas del mismo artículo. Toda persona mayor de dieciocho años que
careciere de apellido podrá pedir ante el Registro del Estado Civil la inscripción del que
hubiese usado.‖

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Hijos adoptivos: ARTICULO 41. — Sustitúyese el artículo 12 de la Ley 18.248, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Los hijos adoptivos llevarán el apellido del adoptante, pudiendo a pedido
de éste, agregarse el de origen. El adoptado podrá solicitar su adición ante el Registro
del Estado Civil desde los DIECIOCHO (18) años.
Si mediare reconocimiento posterior de los padres de sangre, se aplicará la misma
regla. Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá lo dispuesto en el artículo 4º.
Si se tratare de una mujer casada con un hombre cuyo marido no adoptare al menor,
llevará el apellido de soltera de la adoptante, a menos que el cónyuge autorizare
expresamente a imponerle su apellido.
Si se tratare de una mujer o un hombre casada/o con una persona del mismo sexo
cuyo cónyuge no adoptare al menor, llevará el apellido de soltera/o del adoptante, a
menos que el cónyuge autorizare expresamente a imponerle su apellido.
Cuando la adoptante fuere viuda o viudo, el adoptado llevará su apellido de soltera/o,
salvo que existieren causas justificadas para imponerle el de casada/o.

Apellido del cónyuge15:


ARTICULO 38. — Sustitúyese el artículo 8º de la Ley 18.248, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 8º: Será optativo para la mujer casada con un hombre añadir a su apellido el
del marido, precedido por la preposición ―de‖.
En caso de matrimonio entre personas del mismo sexo, será optativo para cada
cónyuge añadir a su apellido el de su cónyuge, precedido por la preposición ―de‖.

ARTICULO 39. — Sustitúyese el artículo 9º de la Ley 18.248, el que quedará redactado


de la siguiente forma:
Artículo 9º: Decretada la separación personal, será optativo para la mujer casada con
un hombre llevar el apellido del marido.
Cuando existieren motivos graves los jueces, a pedido del marido, podrán prohibir a la
mujer separada el uso del apellido marital. Si la mujer hubiera optado por usarlo,
decretado el divorcio vincular perderá tal derecho, salvo acuerdo en contrario o que por
el ejercicio de su industria, comercio o profesión fuese conocida
por aquél y solicitare conservarlo para sus actividades.
Decretada la separación personal, será optativo para cada cónyuge de un matrimonio
entre personas del mismo sexo llevar el apellido del otro.
Cuando existieren motivos graves, los jueces,a pedido de uno de los cónyuges, podrán
prohibir al otro separado el uso del apellido marital. Si el cónyuge hubiere optado por
usarlo, decretado el divorcio vincular perderá tal derecho, salvo acuerdo en contrario o

15
Ley 18.248. “ARTÍCULO 8.- Será optativo para la mujer casada, añadir a su apellido el del marido, precedido por
la preposición "de".ARTÍCULO 9.- Decretada la separación personal, será optativo para la mujer llevar el apellido del
marido.Cuando existieren motivos graves, los jueces, a pedido del marido podrán prohibir a la mujer separada el uso
del apellido marital. Si la mujer hubiere optado por usarlo, decretado el divorcio vincular perderá tal derecho, salvo
acuerdo en contrario, o que por el ejercicio de su industria, comercio o profesión fuese conocida por aquél y solicitare
conservarlo para sus actividades.ARTÍCULO 10.- La viuda está autorizada para requerir ante el Registro del Estado
Civil la supresión del apellido marital.Si contrayere nuevas nupcias perderá el apellido de su anterior
cónyuge.ARTÍCULO 11.- Decretada la nulidad del matrimonio, la mujer perderá el apellido marital. Sin embargo, si lo
pidiere, será autorizado a usarlo, cuando tuviera hijos y fuese cónyuge de buena fe. Igual criterio regirá respecto de
los matrimonios disueltos por aplicación del artículo 31 de la ley 14394, respecto de la cónyuge inocente que no pidió
la disolución del vínculo.”

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que por el ejercicio de su industria, comercio o profesión fuese conocida/o por aquél y
solicitare conservarlo para sus actividades.

ARTICULO 40. — Sustitúyese el artículo 10 de la Ley 18.248, el que quedará


redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: La viuda o el viudo está autorizada/o para requerir ante el Registro del
Estado Civil la supresión del apellido marital. Si contrajere nuevas nupcias, perderá el
apellido de su anterior cónyuge.

Adquisición y cambio de nombre. Prueba. Seudónimo.

Los nombres pueden ser rectificados, pero se debe seguir un procedimiento especial al
respecto. Dispone la ley 18.248: ―ARTÍCULO 15.- Después de asentados en la partida de
nacimiento el nombre y apellido, no podrán ser cambiados ni modificados sino por resolución
judicial, cuando mediaren justos motivos. El director del Registro del Estado Civil podrá disponer
de oficio o a pedido de parte, la corrección de errores u omisiones materiales que surjan evidentes
del texto de la partida o de su cotejo con otras.‖. Obviamente, estas resoluciones son apelables.

El seudónimo no es el verdadero nombre sino es el que las personas se ponen a sí


mismas de manera voluntaria. Generalmente cumple una función identificadora especial
protectora de la verdadera identidad o para identificarse en un medio en especial. Los seudónimos
también se protegen pero para ello es necesaria su inscripción en el Registro Nacional de
Derechos de Autor y gozan de toda la protección de la ley.

Protección del nombre. Acciones

En la ley 18.248 proporciona a las personas tres acciones para proteger el nombre de
una persona: acción de reclamación o reconocimiento de nombre, acción de impugnación,
contestación o usurpación de nombre y acción de supresión de nombre.

Acción de reclamación o reconocimiento de nombre: ―ARTÍCULO 20.- La persona a


quien le fuere desconocido el uso de su nombre, podrá demandar su reconocimiento y
pedir se prohíba toda futura impugnación por quien lo negare; podrá ordenarse la
publicación de la sentencia a costa del demandado‖
Acción de impugnación de nombre: ―ARTÍCULO 21: Si el nombre que pertenece a una
persona fuese usado por otra para su propia designación, ésta podrá ser demandada para
que cese en el uso indebido, sin perjuicio de la reparación de los daños, si los hubiese ‖
Acción de supresión de nombre: “ARTÍCULO 21 (2º párrafo)Cuando fuere utilizado
maliciosamente para la designación de cosas o personajes de fantasía y causare perjuicio
moral o material, podrá demandarse el cese del uso y la identificación de los daños. En
ambos casos, el juez podrá imponer las sanciones que autoriza el artículo 666 bis del
Código Civil‖

Según las Dras Lloveras de Resk, Bertoldi de Fourcade y Bergoglio 16 ―En sentido estricto, la
primera es una acción de reclamación por desconocimiento del nombre; la segunda, de
impugnación por usurpación del nombre; la tercera es también de impugnación por
usurpación. La diferencia radica en que, en la segunda, el nombre se emplea para designar a
otra persona y en la tercera, para designar objetos o personajes de fantasía‖

16
Lloveras de Resk, María Emilia; Bertoldi de Fourcade, María Virginia y Bergoglio, María Teresa. Lecciones de
Derecho Civil. Personas naturales y jurídicas. Ed. Advocatus. Córdoba. 1991.Pág.20

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2.4. -EL NOMBRE DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Noción. Régimen
legal. Prueba

En las personas jurídicas el nombre también las individualiza y además., como las
personas jurídicas obran a través de sus representantes, funciona para que los actos realizados
por ellos se imputen a la persona jurídica. Es esencial para su desarrollo y el logro de sus fines
sociales.

Las personas jurídicas, como se verá mas adelante, no son todas iguales sino que se
clasifican, a continuación se presenta un esquema de una clasificación básica para nuestro
derecho civil:

Estado nacional, Provincial y


Municipal
De carácter
público
Entes autárquicos

Iglesia Católica
PERSONAS
JURÍDICAS
Asociaciones

Sin fines de lucro


Fundaciones
De carácter
privado
Con fines de lucro Sociedades civiles

Sociedades comerciales

Al respecto es importante tener en cuenta que según el tipo de persona que sea será la regulación
aplicable:

Fundaciones: se les aplica lo dispuesto en la ley 19.863. que establece en su art. 31 que
en acto constitutivo debe estar el nombre de la fundación
Asociaciones: se encuentran reguladas por el Título I, sección I, del libro I del Código
Civil. Dependen del Estado para funcionar, de esta manera el encargado de dar dicha
autorización (en general es la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas) es el que
fijará los requisitos para el nombre (siempre entre los requisitos de su constitución)
Sociedades comerciales: se encuentran reguladas por la ley 19.550 y puede tener
denominación (nombre de fantasía que generalmente se aplica a las sociedades con
responsabilidad limitada, por Ej.: Granix S.A), o razón social (figura el nombre de todos o
algunos de los socios y la poseen generalmente las sociedades de responsabilidad
ilimitada; por ej: Benítez e hijos.S.C.); ambas deben constar en el contrato social.

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Sociedades civiles: regulada en los artículos 1655, 1656, 1678, y particularmente en los
arts. 1679 y 168017 del Código Civil.

2,5 .EL NOMBRE COMERCIAL


El nombre comercial lo poseen las empresas unipersonales (o comerciante en sentido
estricto , que no tiene diferenciado su patrimonio de empresa y el personal), y se adquiere por el
uso durante un año sin oposición. Este es importante porque identifica al comercio a tal punto que
es tomado como parte de una operación denominada ―transferencia de fondo de comercio‖ como
requisito de identificación; no es necesaria su inscripción como tal. Sin embargo puede registrarse
como marca si el posicionamiento de la empresa es importante.

2.6 -DOMICILIO Concepto .Distinciones. Caracteres. Importancia y


efectos
El domicilio es el atributo de las personas que permite establecer el centro de sus
relaciones jurídicas, es ahí donde podrán ser notificadas resoluciones al respecto por ejemplo. Por
ello tomamos la definición proporcionada por Buteler18 en la que nos dice que ―Domicilio es el
asiento jurídico de las personas o el lugar donde el derecho considera que la persona tiene el
centro de sus relaciones‖. Posee un elemento objetivo que es la residencia en un lugar
determinado y un elemento subjetivo que es el ánimo o voluntad de habitar ahí.

Clases.

El domicilio se clasifica de la siguiente manera:

17
“Art.1679.- Ninguna sociedad puede conducir sus negocios en nombre de una persona que no sea socio; pero una
sociedad establecida fuera del territorio de la República, puede usar en ella el nombre allí usado, aunque no sea el
nombre de los socios. Art.1680.- El nombre de una sociedad que tiene sus relaciones en lugares fuera del territorio de
la República, puede ser continuado por las personas que han sucedido en esos negocios y por sus herederos, con el
conocimiento de las personas, si viven, cuyos nombres eran usados”
18
Buteler Cáceres, José A. Op.cit. pag.72.

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Real

General

Legal

DOMICILIO

Origen
Especial

Cada clase encuentra su definición en el Código Civil

Domicilio general
o Real: Art. 8919. ―El domicilio real de las personas, es el lugar donde tienen
establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios‖. Para este tipo
de domicilio es necesario reunir los dos elementos, el objetivo y el subjetivo (que se
refleja en la capacidad de derecho y de hecho, aunque sea relativa)

o Legal: Es el que la ley, en general ante la falta de alguno de los elementos


presume que la persona tiene. ―Art. 90:El domicilio legal es el lugar donde la ley
presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera
permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones,
aunque de hecho no esté allí presente, y así:
 1° Los funcionarios públicos, eclesiásticos o seculares, tienen su domicilio
en el lugar en que deben llenar sus funciones, no siendo éstas temporarias,
periódicas, o de simple comisión;
 2° Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que se
hallen prestando aquél, si no manifestasen intención en contrario, por algún
establecimiento permanente, o asiento principal de sus negocios en otro
lugar;
 3° El domicilio de las corporaciones, establecimientos y asociaciones
autorizadas por las leyes o por el Gobierno, es el lugar donde está situada
su dirección o administración, si en sus estatutos o en la autorización que se
les dio, no tuviesen un domicilio señalado;
 4° Las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales tienen
su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos para sólo la

19
En el Código Civil rigen una serie de disposiciones que se pueden aplicar a este tipo de domicilio: “Art. 91. La
duración del domicilio de derecho, depende de la existencia del hecho que lo motiva. Cesando éste, el domicilio se
determina por la residencia, con intención de permanecer en el lugar en que se habite. Art. 92. Para que la habitación
cause domicilio, la residencia debe ser habitual y no accidental, aunque no se tenga intención de fijarse allí para
siempre. Art. 93. En el caso de habitación alternativa en diferentes lugares, el domicilio es el lugar donde se tenga la
familia, o el principal establecimiento.
Art. 94. Si una persona tiene establecida su familia en un lugar, y sus negocios en otro, el primero es el lugar de su
domicilio.”

Materia: Derecho Privado I - 16 -


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ejecución de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la
sociedad;
 5° Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no
tuviesen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual;
 6° Los incapaces tienen el domicilio de sus representantes;
 7° El domicilio que tenía el difunto determina el lugar en que se abre su
sucesión;
 8° Los mayores de edad que sirven, o trabajan, o que están agregados en
casa de otros, tienen el domicilio de la persona a quien sirven, o para quien
trabajan, siempre que residan en la misma casa, o en habitaciones
accesorias…‖

o De origen_: Art. 89 2º parte ―El domicilio de origen, es el lugar del domicilio del
padre, en el día del nacimiento de los hijos.‖

Es importante tener en cuenta que el verdadero atributo de las personas es el domicilio


real, pero solo se puede tener una de las clases, o se tiene el real o se tiene el legal;
en ese sentido es “único‖.
Además este domicilio es ―mutable‖ , es decir que se puede cambiar20, ya sea por
cambio en la capacidad de las personas (por ejemplo un menor que cumple la mayoría
de edad pasa de domicilio legal a domicilio real) o un cambio en la su situación (por
ejemplo: una persona que es designada en un puesto de Funcionario público y que
requiere trasladarse, cambia de domicilio real a domicilio legal)

Domicilio especial: esta clase de domicilio no es un atributo de la persona, solo lo es el


general en todas sus clasificaciones. Este domicilio se puede constituir convencionalmente
(por ejemplo en la celebración de un contrato) o por encontrarse la persona en una
situación determinada como ser por ejemplo que contraiga matrimonio (domicilio
conyugal), que trabaje en relación de dependencia (domicilio laboral), , que sea parte en
un juicio (domicilio procesal). Es decir que es temporario en principio y se termina cuando
la situación finaliza. Por eso no se puede decir que éste sea un atributo de las personas,
sino que puede faltar. Según Alterini21, en esta clasificación se distingue el domicilio
comercial que es aquel que tiene el comerciante para el desempeño de sus actividades.
Las sociedades también poseen este tipo de domicilio, y es el de la jurisdicción en el que
se encuentra constituida; además puede tener una sede diferente donde funciona. Por
último distingue el caso de las sociedades irregulares o de hecho22 que tienen su domicilio
en la sede social o lugar del establecimiento principal.

Efectos

El domicilio produce efectos de suma importancia en la práctica, por ejemplo define el lugar
en el que serán válidas las notificaciones de las relaciones que establezca las personas, por

20
“Art. 97. El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada ni por contrato, ni
por disposición de última voluntad. El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de la traslación
de la residencia de un lugar a otro, con ánimo de permanecer en él y tener allí su principal establecimiento. Art. 98. El
último domicilio conocido de una persona es el que prevalece, cuando no es conocido el nuevo. .Art. 99. El domicilio se
conserva por la sola intención de no cambiarlo, o de no adoptar otro.”
21
Alterini Atilio Aníbal - Derecho Privado.3* edición - Buenos Aires. - Abeledo Perrot. - 1997..Pág.136
22
Sociedades irregulares son aquellas que tienen uno de los tipos previstos por la ley 19.550 pero que no se han
inscripto en el Registro Público de Comercio; y las de hecho no tienen contrato, ni inscripción, ni tipo.

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ejemplo: las notificaciones para los juicios, lugar de pago de las deudas, las notificaciones por
mora en las deudas, decisivo en los casos de divorcio, etc.

2.7.ESTADO CIVIL. Concepto. Efectos Protección. Prueba


El estado es un atributo propio de las personas físicas y hace referencia a la posición o rol
que ocupa una persona en la sociedad, por ejemplo estado civil, o en una familia, por ejemplo
estado de padre, de hijo, etc.

Este atributo es necesario, indisponible y único, es decir no se pueden tener dos estados
correlatos a la vez ( por ejemplo no ser casado y soltero al mismo tiempo, no ser padre e hijo al
mismo tiempo).

Se relaciona con los otros atributos porque por ejemplo en el matrimonio (estado: casado)
los esposos tienen limitaciones entre sí para ciertos contratos; o por ejemplo los padres no pueden
contratar con sus hijos sometidos a Patria Potestad. Además si se logra el reconocimiento de un
hijo extramatrimonial por el padre, este reconocimiento cambia el estado del hijo reconocido y del
padre que reconoce.

Por ello se dice que los efectos de este atributo son importantes a la hora de los reclamos
patrimoniales o de deberes correspondientes al estado que se posea, para lo cual la ley establece
una serie de normas que lo protegen, por ejemplo a las personas les reconoce dos acciones:
De reclamación de estado: que son acciones que persiguen un reconocimiento (por
ejemplo las acciones de filiación)
De impugnación de estado: que son acciones que persiguen un desconocimiento de un
estado ostentado hasta entonces (por ejemplo la que le corresponde al padre con respecto
al hijo nacido en matrimonio y que no es suyo)

2.8. CAPACIDAD. -Noción. Clases


La capacidad es uno de los atributos más importantes de la persona. Como se expuso
anteriormente, este atributo forma parte del concepto mismo de persona, la capacidad de derecho
siempre está presente, y siempre relativa. El correcto estudio y la internalización de este concepto
es esencial para entender el resto de la materia y el resto de las demás materias codificadas y no
codificadas. Todo nuestro sistema se basa en las capacidades, por lo tanto es conveniente prestar
especial atención en este tema.

Existen diferentes tipos de capacidades, la de derecho que es atributo de la persona y la


de hecho no lo es porque le puede faltar.

Además existen las incapacidades, que, en general se refieren a la ausencia de capacidad.


Cada tipo de capacidad posee a su vez estas incapacidades.
A continuación se verá en detalle cada una de las capacidades para su correcta
comprensión

Capacidad de derecho: Concepto

La capacidad de derecho también se llama ―capacidad de goce‖ y se refiere al ―grado de


aptitud de las personas físicas y jurídicas para ser titulares de derechos y obligaciones‖. Esta
capacidad es relativa, es decir: no se posee de manera total ni falta de manera total. Nadie, por el

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solo hecho de ser persona puede carecer de ella, pero su límite para ser titular de derechos no
solo está en los derechos de los demás sino también en el interés público. Se encuentra regulada
en el Código Civil23 y, como se dice en la definición, la poseen tanto las personas jurídicas como
las físicas.

Incapacidad de derecho.

Las mal llamadas incapacidades de derecho en realidad son incompatibilidades o


prohibiciones que la ley prevé en casos concretos para evitar un daño al interés público.

En estos casos las personas en determinadas situaciones no pueden contratar con


determinadas personas ni respecto de determinados bienes.

Obviamente, al igual que la capacidad de derecho, estas incapacidades alcanzan a las


personas físicas y jurídicas. El fin concreto de estas prohibiciones es ese, proteger el interés
público y ―castigar‖ al incapaz para evitar que cometa actos o hechos que puedan ser perjudiciales
para otras personas. Estas incapacidades también son relativas, no pueden ser absolutas porque
sino la persona carecería totalmente de derechos. La consecuencia de celebrar estos actos es la
nulidad, el acto puede ser nulo o anulable y de nulidad absoluta o relativa (sobre estos efectos o
consecuencias se volverá mas adelante. Básicamente no producen efectos, son inválidos.

Otra característica de este tipo de incapacidades es que no se encuentran sistematizadas


sino que están comprendidas en varias normas diseminadas en el Código Civil.

El siguiente esquema grafica este tipo de incapacidades:

23
“ Art. 31.– Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos, o
contraer las obligaciones que este Código regla en los casos, por el modo y en la forma que él determina. Su capacidad
o incapacidad nace de esa facultad que en los casos dados, les conceden o niegan las leyes.”
“Art. 32.– Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de
existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas.”
“Art. 52.– Las personas de existencia visible son capaces de adquirir derechos o contraer obligaciones. Se reputan
tales todos los que en este Código no están expresamente declarados incapaces.”

Materia: Derecho Privado I - 19 -


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Padres con hijos bajo P.Potestad (art.279)
Tutores con sus pupilos (art.450 inc 3)
Curadores con sus asistidos (art.475)
Cónyuges entre sí (arts.1358,1807,1820)
Con determinadas
personas

Mandatario respecto de los


Respecto de bienes de su mandante
Prohibiciones de Determinados Jueces respecto de los bienes
Contratar bienes bajo su litigio
Albaceas con los bienes de las
testamentarias a su cargo

Religiosos profesos, comerciantes


Respecto de
fallidos respecto de contratos
Ciertos contratos onerosos

En todos los casos expuestos en el esquema se presenta o un estado de impotencia


patrimonial (caso de los contratos), o un estado de confianza (respecto de determinados bienes),
o se protege el interés de terceros (caso de las prohibiciones respecto de determinadas personas
debido a que se encuentra en juego una función o un rol)

Capacidad de hecho: Concepto

Esta capacidad no es atributo de la persona, se la denomina también capacidad de


ejercicio o de obrar, y se define como la ―aptitud o grado de aptitud de las personas físicas para
ejercer los derechos de los que se es titular o para ejercer por sí los actos de la vida civil ―. Es
decir que en este caso sí se pudieron adquirir ciertos derechos por la capacidad de derecho, pero
por alguna situación en especial no se los puede ejercer sino es a través de un representante.

Esta capacidad puede ser absoluta o relativa o faltar de manera absoluta o relativa,
precisamente porque se trata del ejercicio de derechos ya adquiridos. En este caso, a diferencia
del anterior, la incapacidad persigue la protección del titular de esos derechos porque le falta
voluntad (o carece de salud mental o le falta la madurez suficiente como para comprender los
actos a celebrar); estas personas en general tienen afectado el discernimiento. He ahí que
solamente se las puede predicar respecto de las personas físicas, porque las personas jurídicas al
no entrar en esta categoría se relacionan con el mundo externo a través de sus representantes.

La capacidad de hecho se adquiere a los 18 años según ley 26579 del año 2009.

Incapacidad de hecho: Concepto

En estos casos, como ya se dijo antes, lo que se pretende es proteger al incapaz


complementando su falta de capacidad con un representante que la posea. Si se carece de ella
entonces los actos celebrados no son válidos.

Materia: Derecho Privado I - 20 -


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A diferencia de las incapacidades de derecho, estas incapacidades sí se encuentran
reguladas sistemáticamente, y básicamente son:

Incapacidades absolutas: art. 54: ―Tienen incapacidad absoluta:


o 1 Las personas por nacer;
o 2 Los menores impúberes;
o 3 Los dementes;
o 4 Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito‖
Incapacidades relativas: art.55: ―Los menores adultos sólo tienen capacidad para los actos
que las leyes les autorizan otorgar‖.

Se dice básicamente porque además de estas personas existen otras que también carecen de
capacidad de hecho. Pero antes de ver estos supuestos es necesario tener en claro que para
nuestro sistema el menor impúber es aquel mayor de 0 años y menor de 14 años; y el menor
adulto es el comprendido entre los 14 y 18 años.

Los incapaces de hecho absolutos no pueden realizar ningún acto de la vida civil, los
incapaces relativos sí pueden realizar algunos actos; en ambos supuestos la regla es la
incapacidad, y la excepción de la capacidad. Por ejemplo24, los menores de más de 10 años
pueden adquirir la posesión de un inmueble y la mujer menor de 14 años que está embarazada
puede casarse con dispensa judicial. Además en la vida cotidiana los incapaces absolutos de
hecho realizan actos de la vida diaria como por ejemplo trasladarse en colectivo (eso es celebrar
un contrato de transporte), o comprar en un supermercado (contrato de compraventa), entre otros;
esto obviamente porque se trata de actos en los que se encuentra comprometido un escaso
monto de dinero y son habituales en este tipo de incapaces. Por eso la mayoría de los autores
sostiene que esta clasificación ha quedado obsoleta de acuerdo a la época en la que se vive.

Los actos celebrados en contra a estas disposiciones son nulos de nulidad relativa (porque
pueden ser confirmados)

Respecto de los dementes y sordomudos que no saben darse a


entender por escrito, para ambos rigen las mismas disposiciones. Al respecto el
Código Civil dispone: Art. 140.‖Ninguna persona será habida por demente, para los
efectos que en este Código se determinan, sin que la demencia sea previamente
verificada y declarada por juez competente.‖

Para ello se establece el procedimiento para el llamado ―juicio de insanía‖ ;


por eso debe estar comprobado que se cumplen los requisitos para ser considerado
demente y estos se encuentran en el art. 141. que dispone: ― se declaran incapaces
por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan
aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes.‖ Es esencial que se
cumplan ambas condiciones.

Para comenzar este procedimiento es esencial tener en cuenta lo dispuesto


por los siguientes artículos:
o 142. ―La declaración judicial de demencia no podrá hacerse sino a
solicitud de parte, y después de un examen de facultativos.‖

24
Lloveras de Resk, María Emilia; Bertoldi de Fourcade, María Virginia y Bergoglio, María Teresa. Lecciones de
Derecho Civil. Personas naturales y jurídicas. Ed. Advocatus. Córdoba. 1991. Pag.117

Materia: Derecho Privado I - 21 -


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o . 143.‖ Si del examen de facultativos resultare ser efectiva la
demencia, deberá ser calificada en su respectivo carácter, y si fuese
manía, deberá decirse si es parcial o total.‖
o 144. Los que pueden pedir la declaración de demencia son:1° El
esposo o esposa no separados personalmente o divorciados
vincularmente. (Inciso incorporado por art. 2° de la Ley N° 23.515
B.O. 12/6/1987.)2° Los parientes del demente;3° El Ministerio de
Menores;4° El respectivo cónsul, si el demente fuese extranjero;5°
Cualquiera persona del pueblo, cuando el demente sea furioso, o
incomode a sus vecinos.

A su vez, nuestro Código limita la posibilidad de la solicitud de la


declaración de demencia, en sus artículos: 145.‖Si el demente fuese menor
de catorce años no podrá pedirse la declaración de demencia.‖, esto porque
a esa edad aún es incapaz absoluto de hecho. Y el art. 146. ―Tampoco
podrá solicitarse la declaración de demencia, cuando una solicitud igual se
hubiese declarado ya improbada, aunque sea otro el que la solicitase, salvo
si expusiese hechos de demencia sobrevinientes a la declaración judicial.‖

Respecto del procedimiento en sí en su articulado expresa: art. 147.‖


Interpuesta la solicitud de demencia, debe nombrarse para el demandado
como demente, un curador provisorio que lo represente y defienda en el
pleito, hasta que se pronuncie la sentencia definitiva. En el juicio es parte
esencial el Ministerio de Menores.‖ Esto es porque este procedimiento es
muy delicado y el curador ad – litem será quien cuide que el procedimiento
se lleve adelante en debida forma. Se toman previsiones tales como las
dispuestas en el art. 148. ―Cuando la demencia aparezca notoria e
indudable, el juez mandará inmediatamente recaudar los bienes del
demente denunciado, y entregarlos bajo inventario, a un curador provisorio,
para que los administre‖. Y en el art. 149. ―Si el denunciado como demente
fuere menor de edad, su padre o su madre o su tutor ejercerán las funciones
del curador provisorio‖.

Los efectos de la sentencia son de cosa juzgada solo en sede civil, no en el


resto de los fueros, disponiendo además en el art. 152. ―Tampoco constituye cosa
juzgada en el juicio civil, para los efectos de que se trata en los artículos
precedentes, cualquiera sentencia en un juicio criminal que no hubiese hecho lugar
a la acusación por motivo de la demencia del acusado, o que lo hubiese condenado
como si no fuese demente el procesado.‖

La incapacidad de los dementes puede cesar, al respecto dispone el


Código en su art. 150. ―La cesación de la incapacidad por el completo
restablecimiento de los dementes, sólo tendrá lugar después de un nuevo examen
de sanidad hecho por facultativos, y después de la declaración judicial, con
audiencia del Ministerio de Menores‖. Al respecto es necesario aclarar el problema
de los ―intervalos lúcidos‖, estos no son momentáneos, sino que se supone que
implican una cesación total del estado de incapacidad, el establecimiento de estos
intervalos (como presupuesto de que la enfermedad ha cesado) es fundamental
para definir la validez de los actos celebrados.

Materia: Derecho Privado I - 22 -


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El mismo procedimiento se establece para los sordomudos que no se saben dar a entender por
escrito, ya que constituye un supuesto de demencia.

Situaciones especiales.

Al margen de las incapacidades mencionadas, se encuentra una serie de


situaciones especiales que no entran en las clasificaciones anteriores. Estos supuestos son:

La interdicción civil del penado: se refiere a los que han sido condenados a penas de
más de tres años de prisión, esta categoría de personas no puede ejercer la Patria
Potestad. Pero además tiene algunas incompatibilidades de derecho, no puede ser tutor, ni
curador, ni testigo en instrumento público.

El religioso profeso: es el que ha realizado el voto de pobreza, por lo tanto carece de


patrimonio propio, en realidad es una incompatibilidad de derecho porque no pueden
celebrar contratos a título oneroso porque no tienen respaldo económico, esto es
consecuencia del principio general que sostiene que ―el patrimonio es la prenda común de
los acreedores‖.

El comerciante fallido: es aquel que ha sido sometido a un proceso de quiebra y ha sido


inhibido en consecuencia, tampoco posee patrimonio por lo que no podrá celebrar
válidamente actos a título oneroso. La consecuencia del proceso de quiebra es que el
sometido al mismo resulta desapoderado de sus bienes, en consecuencia tendrá esta
limitación, la celebración de actos sobre los bienes desapoderados (estos a partir de la
apertura del proceso de quiebra pasan a ser administrados y dispuestos por el síndico de
la quiebra). También tiene incompatibilidades de derecho, no puede ser tutor, curador y en
algunas ocasiones tampoco puede administrar los bienes de sus hijos menores.

Los inhabilitados del art. 152 bis del Código: al respecto este art. Dispone, ―Podrán
inhabilitarse judicialmente:1° A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes
estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio.2° A los
disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141 de
este Código, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar
presumiblemente daño a su persona o patrimonio.3° A quienes por la prodigalidad en los
actos de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida
del patrimonio. Solo procederá en este caso la inhabilitación si la persona imputada tuviere
cónyuge, ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte importante de su
patrimonio. La acción para obtener esta inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge,
ascendientes y descendientes.‖

Por ello el Código dispone que se les nombre un curador para poder disponer de
sus bienes por actos entre vivos y , excepcionalmente, para asistirlos en los actos de
administración cuando así lo disponga la sentencia. Además dispone que se apliquen en lo
pertinente las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y
rehabilitación.

Contraposición y diferencias entre capacidad de derecho y de hecho

Materia: Derecho Privado I - 23 -


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En este punto es conveniente analizar un cuadro comparativo, este cuadro (reproducido
textualmente) es propuesto por las autoras25 de ―Lecciones..‖ y se toma como referente por su
excelente contenido académico y su calidad didáctica:

Dimensiones Incapacidad de derecho Incapacidad de hecho


Esencia Falta de aptitud para ser titular de Falta de aptitud para
derechos (se le prohíbe celebrar celebrar los actos jurídicos
un acto singular) de la vida civil (un conjunto
de actos)
Personas Personas físicas o jurídicas Personas físicas
Fundamento Necesitad de proteger ciertos Imposibilidad física o moral
intereses valiosos de obrar por ausencia de
voluntad jurídica
Alcance Siempre relativa Absoluta o relativa
Interés protegido Público o privado Siempre privado
Dirección Contra incapaz A favor del incapaz
Institución Interés ajeno a la persona del Interés en la persona del
incapaz incapaz
Remedio No posee Representante necesario o
asistente
Clases No posee Absoluta o relativa
Sanción Acto nulo Acto nulo
Violación Nulidad absoluta o relativa Siempre nulidad relativa
Sistematización No poseen Sí poseen – Arts.54 y 55
Ley aplicable Territorial Del domicilio

3-LAS PERSONAS FISICAS

3,1. Noción. Comienzo de su existencia


Las personas físicas comienzan su existencia cuando son concebidas, en este punto nos
encontramos con dos problemas a resolver: 1) a partir de cuándo se considera que hay
concepción y 2) si esa persona concebida y no nacida es una persona diferente a su madre, es
decir: si tiene identidad e individualidad.

3.2. Las personas por nacer Concepto. La concepción. Concepto.


Importancia jurídica
La cuestión del comienzo de la existencia (primer problema a resolver) se encuentra en
discusión debido a la normativa que regula el tema, al respecto tenemos las normas de la
Constitución Nacional , las del Pacto de San José de Costa Rica de los derechos Humanos (como
tratado incorporado a la Constitución en 1994) y las del Código Civil , entre otras.

Es positivo ver este tema como objeto de debate porque en definitiva es el que va a
determinar a partir de cuando se es persona, es decir, a partir de cuando la persona por nacer
posee personalidad jurídica y goza de la protección de la ley.
25
Lloveras de Resk, María Emilia; Bertoldi de Fourcade, María Virginia y Bergoglio, María Teresa. Op. Cit. Pag. 118

Materia: Derecho Privado I - 24 -


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Es necesario entonces realizar un análisis de algunos artículos de la normativa citada y
analizar su influencia en la temática objeto de este primer problema:

Código Civil: según nuestro Código Civil en su art. Art. 70:‖ Desde la concepción
en el seno materno comienza la existencia de las personas; y antes de su
nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos
derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno
nacieren con vida, aunque fuera por instantes después de estar separados de su
madre.‖ En este aspecto el Código ya le reconoce personalidad jurídica al
concebido, por lo tanto posee capacidad de derecho

Además el art. 63 dice: ―Son personas por nacer las que o habiendo nacido están
concebidas en seno materno‖, este artículo establece claramente que el por nacer
es una criatura diferente a la madre, con individualidad e identidad propia. Esta
criatura tiene una conformación biológica propia, basada simplemente en una
conformación genética diferente a la de sus padres. Buteler26 le agrega otra
cuestión, ya de tipo filosófica, y que es que la persona tiene ―alma‖, y sostiene que
es la parte sustancial que le falta a la realidad biológica.

Pacto de San José de Costa Rica: en su artículo 4 dice: ― Derecho a la vida : 1.


Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie
puede ser privado de la vida arbitrariamente…‖.

Constitución Nacional: también protege la situación de la persona por nacer


facultando al Congreso a dictar leyes que la protejan27

Convención de los derechos del niño: (ratificada en nuestro país) en su art. 2


dice: "...debe interpretarse por niño todo ser humano desde el momento de su
concepción y hasta los 18 años‖

No quedan dudas de que la persona lo es a partir del momento de la concepción, y el


análisis de la normativa citada puede ser interpretada en dos sentidos: una postura que
sostiene que la concepción comienza en el seno materno y otra que dice que la
concepción puede empezar fuera del seno materno, por ejemplo cuando la criatura ha
sido concebida por medios artificiales como se verá a continuación. La discusión no se
encuentra zanjada de manera alguna, todo depende de la interpretación que realicen
los autores. Sí es claro que nuestro Código dice que comienza en el seno materno, por

26
Buteler Cáceres, José A. Op.cit. pag.85
27
Citar: Lexis Nº 9202/006723. Rivera, Julio César .”Uno de los temas más espinosos que abordó la Convención
Constituyente de 1994 fue el del comienzo de la vida por la incidencia que una definición de la Constitución hubiese
tenido sobre la cuestión del aborto.De allí que finalmente se incorporó un texto que atribuye al Congreso de la Nación
la competencia para: "Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de
desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el
embarazo y el tiempo de lactancia" (inc. 23 … , art. 75 CN).Se trata de un texto de compromiso en el que la idea de
inicio de la vida y protección de la persona por nacer desde la concepción, ha sido sustituida por la tutela desde el
embarazo, condición que obviamente es de la madre y no del nasciturus. Ello no obsta a que ciertas interpretaciones
tiendan a equiparar -a los efectos jurídicos- los términos concepción y embarazo (Barra) y se sostenga que de todos
modos la protección constitucional de la vida desde la concepción encuentra fundamento en el ya citado Pacto de San
José de Costa Rica … , que tiene jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 … , CN)”

Materia: Derecho Privado I - 25 -


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lo tanto la persona del nasciturus es diferente a la persona de la madre, por lo tanto
posee individualidad e identidad.

La procreación asistida

Este tema no es menor respecto de la realidad actual que nos encontramos viviendo. Las
técnicas de procreación asistida son un medio para ayudar a las parejas que tienen problemas de
infertilidad ( o esterilidad) o infecundidad (falta de capacidad para retener al embrión en el útero).
Estas técnicas plantean nuevos problemas jurídicos a resolver, por ejemplo la situación jurídica
del embrión concebido y aún no implantado en el útero; además de los pilares biológicos y
matrimoniales que la mayoría de las veces no coinciden. Es importante destacar que al respecto
existe un gran vacío legislativo y que estas técnicas por usos y costumbres en nuestro país se
aplican generalmente en parejas casadas.

Estas técnicas básicamente pueden ser dos:

La Inseminación artificial: se realiza en el cuerpo de la mujer, insertando los


gametos masculinos a través de una cánula para que lleguen mas fácilmente a las
trompas de falopio
La Fecundación extracorpórea: se realiza fuera del cuerpo de la mujer, los gametos
femeninos y masculinos se extraen de ambos padres y la concepción se realiza en
un matraz de laboratorio con una técnica especial. Una vez blastomerado (es decir,
dividido celularmente) el embrión está en condiciones de ser implantado en el útero
o congelado hasta que la pareja decida implantarlo. Si es implantado en el útero
puede desarrollarse normalmente hasta su nacimiento.

A su vez, ambas pueden presentar otra problemática, que son los pilares para determinar
de quien es la paternidad o maternidad. El siguiente cuadro grafica la afirmación anterior:

Aportantes y Inseminación Fecundación Pilar biológico Pilar jurídico (si


técnicas Artificial extracorpórea nace dentro
del
matrimonio)
Ambos padres Homóloga Homóloga Hijo biológico Hijo
aportan los del matrimonio matrimonial
gametos
Un 3º donante Heteróloga Heteróloga Hijo biológico Hijo
varón aporta de otro varón e matrimonial
su gameto hijo de la mujer
de la pareja
Una 3º En este caso Heteróloga Hijo biológico Hijo
donante mujer no se da de otra mujer e matrimonial
aporta su porque el hijo del varón
gameto procedimiento de la pareja
se realiza en el
cuerpo de la
mujer con sus
propios óvulos
Dos 3º En este caso Heteróloga Hijo biológico Hijo
donantes no se da de varón y matrimonial
aportan sus porque el mujer

Materia: Derecho Privado I - 26 -


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óvulos procedimiento diferentes a la
se realiza en el pareja
cuerpo de la
mujer con sus
propios óvulos

Se pueden presentar dos problemas:

1) Que el padre que ha dado su consentimiento para que se realice el procedimiento con
un donante luego desista. En este caso varios autores coinciden en aplicar la ―teoría de los actos
propios‖ y sostener que una vez que se consintió ya no se puede desdecir; sin embargo la ley
nada dice y el padre cuenta con la acción de impugnación de paternidad, con lo que el hijo de
matrimonial pasa a ser extramatrimonial. O que la madre sea la que luego desconozca ese hijo
que es fruto biológico de una tercera donante. En esta situación se debe tener en cuenta que para
nuestro sistema jurídico ―madre es la que da a luz‖, es decir que la maternidad se prueba con el
certificado de parto. Para ella cabe la misma solución que para el padre.

2) Que en el caso de la fecundación extracorpórea (también conocida como ―fecundación


in Vitro‖ ) resulten más de un embrión y no se implanten todos en el útero, ¿Qué pasa con los
sobrantes? A esos se los congela, ¿y si luego los padres no van a buscarlo para implantarlo? A
esto es lo que se denomina un verdadero vacío legal. ¿Ese embrión es persona? Si lo es
entonces se debería pensar en su destino; si no lo es, entonces el destino es el de una cosa. Esta
cuestión no se resuelve aquí sino en los espacios de discusión bioéticos

-Plazos de embarazo.Presunciones legales.

Nuestro Código Civil proporciona las indicaciones en el artículo 76 que dice ― la época de
la concepción de los nacidos vivos queda fijada entre el máximo y el mínimo de la duración del
embarazo…‖ . Y en el artículo 77 establece ‖el máximo de trescientos días y el mínimo de ciento
ochenta días, excluido el día del nacimiento ― . En consecuencia, sin contar el día del parto, se
cuentan trescientos días hacia atrás y luego ciento ochenta días, también hacia atrás. En el
período de ciento veinte días que hay entre uno y otro término, la ley presume que se ha
producido la concepción.‖ Tal como se encuentra expresado en este artículo, este resulta un
cálculo no tan claro, por eso es más simple decir que se presume que la época de la concepción
se encuentra en los primeros 120 días de los 300 días del embarazo sin contar la fecha de parto .

Gráficamente:

Materia: Derecho Privado I - 27 -


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Total: 300 días

Tiempo de embarazo Tiempo de embarazo


Mínimo Máximo
180 días 300 días

Presunción:
Época de la
Concepción:
Primeros 120 días

Conocer la época de la concepción es esencial por los efectos que produce, en cuanto es
determinante de la filiación y esto produce varias consecuencias: la pertenencia a una familia
determinada y el consecuente derecho a ser reconocido por el progenitor que no lo ha hecho (en
su caso), la generación de deberes de conducta tales como alimento, vivienda, vestido, educación
y esparcimiento; además de generar en el nasciturus la vocación hereditaria respecto de quien es
su padre o madre o ambos. Además determina el comienzo de la vida humana, esto es
importante porque el nasciturus tiene capacidad de derecho a partir de su concepción, su status
jurídico es ese, es persona. ¿Qué sucede entonces con los concebidos por medios de las técnicas
de reproducción asistida? Esta es una respuesta pendiente como se dijo anteriormente, por el
momento se encuentra vigente la legislación del Código Civil.

Es importante destacar que esta presunción sobre la época de la concepción se denomina


―presunción legal‖, por ello se admite, en caso de encontrarse en disputa la filiación prueba en
contrario, aquí entrarán en juego las pruebas biológicas y las que surjan con el avance de la
ciencia.

Representación: comienzo y fin. El nacimiento: Concepto. Prueba

El Código civil establece al respecto en su art. 57: Son representantes de los incapaces:1º
De las personas por nacer, sus padres, y a falta o incapacidad de éstos, los curadores que se les
nombre;2º De los menores no emancipados, sus padres o tutores; 3º De los dementes o
sordomudos, los curadores que se les nombre.‖ Por lo tanto los representantes de la persona por
nacer serán sus padres o el progenitor que lo haya reconocido, a falta de capacidad de ellos serán
a su vez sus representantes tal como lo establece la ley.

Esta representación de personas por nacer cesa con el nacimiento por vida, a partir de
entonces empieza la representación de los menores. Si no nace con vida, se considera como si
nunca hubiera existido (esto es para evitar conflicto de derechos)

Materia: Derecho Privado I - 28 -


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Una cuestión importante es que se considera que la criatura nació con vida aunque hubiera
vivido aunque fuera solo unos segundos antes de fallecer, se considera que en este caso sí existió
y hubo persona, por lo tanto, ha adquirido todos los derechos que le correspondan por filiación.
Como esto puede originar conflicto de derechos (por ejemplo: desplazamiento de la condición de
heredero de alguien) entonces se prevén medios de prueba para demostrar esta situación de
haber vivido aunque sea un momento; al margen de las pruebas tradicionales la prueba
fundamental en este caso es la pericial.

3.3. -LOS DERECHOS HUMANOS. Concepto. Distinción con los


derechos personalísimos Naturaleza jurídica Caracteres.
Estos derechos, mencionados al comienzo, son especiales, las autoras de ―Lecciones..‖ 28
se adhieren con buen criterio a la postura de que estos derechos son derechos subjetivos de
carácter especial.

Su objeto es la persona misma y tienden a protegerla integralmente, por ello se las ha


clasificado en la categoría de derechos subjetivos extrapatrimoniales. Acerca de la evolución y
realidad de estos derechos se remite a lo tratado anteriormente cuando se los enumeró y se
expuso sobre las cinco generaciones según su orden de aparición.

Recepción legislativa .Enunciación ejemplificativa: Derecho a la vida, a la integridad física,


a la integridad espiritual, a la libertad, a disponer del propio cuerpo, a disponer del propio
cadáver, a la intimidad, a la honra, a la propia voz y a la imagen. Otros derechos humanos.

En la actualidad la tendencia a su protección por la legislación es importante, de hecho, la


reforma de la Constitución de 1994 incorporó con jerarquía de 1º rango el Pacto de San José de
Costa Rica de Derechos Humanos‖, También se encuentran diseminados en algunas normas del
Código Penal y el Código Civil, de hecho en la nota del art. 2312 (a cuya lectura se remite) Vélez
Sarsfield reconoce que hay una categoría de derechos que protegen la libertad, el honor y el
cuerpo de una persona. Además el art.1071 bis recepta el derecho a la intimidad, este artículo
dice: ―El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo
correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de
cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales
actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente
el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la
publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente
para una adecuada reparación‖. Además otras normas también se refieren a estos derechos, por
ejemplo la Ley Nacional de transplantes que regula los derechos a disponer del propio cuerpo y
del propio cadáver.

A continuación se expone brevemente el contenido de algunos de los derechos tomando


como base lo expuesto por las autoras de ―Lecciones..‖ y Alterini29

Las autoras mencionadas los agrupan en dos categorías:

28
Lloveras de Resk, María Emilia; Bertoldi de Fourcade, María Virginia y Bergoglio, María Teresa. Op. Cit. Págs. 80
y ss
29
Alterini Atilio Aníbal.Op.Cit.Pag 113

Materia: Derecho Privado I - 29 -


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o Los derechos espirituales o incorporales
o Derecho a la intimidad: ya se expuso sobre este derecho al mencionar su
recepción en el art. 1071 bis de nuestro Código Civil, este derecho se refiere
al derecho a mantener la vida privada sin que los otros interfieran. Las
personas poseen este derecho que tendrá mas reducida su esfera de
acuerdo al grado de actuación o función pública que posean, mientras más
pública sea la imagen de la persona más reducida será la esfera de
protección, pero siempre la conservan. Por ello algunas personas
reconocidas o famosas han iniciado acciones para proteger su derecho a la
intimidad cuando la prensa ha invadido tal esfera.
o Derecho a la imagen: este derecho obsta a la reproducción por cualquier
medio no autorizado por la persona dueña de esa imagen y esta cuestión se
halla protegida por la legislación de los derechos intelectuales. Se
reconocen ciertas excepciones a la reproducción sin autorización que es en
el caso de que sea con fines científicos, didácticos, o si es de interés
público. Es esencial comprender que este derecho se refiere a la
representación externa de la persona.
o Derecho al honor: se refiere al honor objetivo, es decir al concepto de las
otras personas tienen de uno. Este derecho es esencial para la vida de las
personas, su protección se extiende a aspectos tales como por ejemplo las
acciones de protección del nombre (porque en realidad lo que se protege es
el honor que es el reflejo del aspecto interno de la persona); también da
lugar a las acciones penales como la injuria y la calumnia. La injuria procede
cuando alguien afecta el honor de una persona con dichos que la degradan,
la calumnia consiste en la falsa imputación de un delito.
o A la actividad creadora: estos son los derechos de autor, que se protegen
a través de la Ley de Propiedad Intelectual, nº 11.723 y que protegen el
fruto del ingenio humano. Estos derechos se reflejan en el patrimonio
también y se encuentran comprendidos en los derechos intelectuales que
son patrimoniales.

o Los derechos corporales


o Derecho a la vida: este derecho se encuentra profusamente protegido y se
refleja al impedimento de obrar contra la propia vida y sobre la vida de los
demás. Este derecho actualmente se encuentra en grandes discusiones
bioéticas debido a que existen fallos que lo contraponen con el derecho a la
dignidad, por ejemplo cuando se permite a la persona que (siendo capaz o
por se objetor de conciencia) se niegue a recibir tratamiento médico para
preservar su dignidad. Es sumamente importante esta categoría porque se
posee (al igual que los demás derechos humanos) desde que se comienza
a ser persona para el Derecho. Tal es el avance de la protección a la vida
que se castiga la tentativa de suicidio o la pasividad mortal del huelguista de
hambre.
o Derecho a la integridad física: da derecho a rechazar agresiones
corporales, esto reconoce excepciones: por ejemplo cuando se consiente
una operación quirúrgica, esta implica una agresión corporal necesaria para
preservar la vida o calidad de vida de la persona que la consiente (por sí o
por representantes)
o Derecho a disponer del propio cuerpo: temas relacionados con este
derecho son los que tienen que ver con el transplante de órganos entre

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vivos o el derecho a someterse a ciertos tratamientos médicos, o el derecho
a someterse a investigaciones sobre seres humanos (siempre que esté
debidamente informado , que no sea una muestra sesgada y que no
implique un riesgo para su vida; cuestiones que en la práctica no se
presentan muchas veces). Otro tema polémico relacionado con este
derecho es la maternidad subrogada, que es el caso de que una mujer
decida portar en su vientre un hijo que biológicamente es de una pareja,
esto es perfectamente posible debido a las técnicas de fecundación
extracorpórea, pero su posibilidad biológica no implica su posibilidad
jurídica, siendo este un tema de gran discusión en la actualidad y que no
queda solo en la discusión teórica sino que es una práctica que se realiza.
o Derecho a disponer del propio cadáver: este derecho abarca no solo la
disposición sobre el destino del cuerpo luego de la muerte en lo que se
refiere a la inhumación, sino también el destino a los fines de ser donante de
órganos. Actualmente en Argentina, se es donante por ley, por lo que si
alguien no desea estar comprendido en esta situación se debe manifestar
expresamente y esto se hace constar en el DNI de las personas. El ente
regulador de las cuestiones relativas a los transplantes es el INCUCAI en
nuestro país.

Esta enumeración es solo a los fines didácticos y meramente ejemplificativa, ya que los
derechos humanos son más y cada uno abre (como los citados) a amplias discusiones
relacionadas con las disposiciones de cada país con respecto a estos derechos y relacionadas
con los avances de la ciencia al respecto, por ejemplo lo relacionado con el ―genoma humano‖.

3.4.-PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y DE LOS ATRIBUTOS DE LAS


PERSONAS FISICAS-El Registro Civil. Las partidas El Documento
Nacional de Identidad: valor y alcance
Al respecto dispone el Código Civil en su título V en su articulado:

o Artículo 79:El día del nacimiento, con las circunstancias del lugar, sexo, nombre,
apellido, paternidad y maternidad, se probará en la forma siguiente:
o Artículo 80:De los nacidos en la República, por certificados auténticos extraídos de los
asientos de los registros públicos, que para tal fin deben crear las municipalidades, o
por lo que conste de los libros de las parroquias, o por el modo que el Gobierno
nacional en la Capital, y los gobiernos de provincia determinen en sus respectivos
reglamentos.
o Artículo 81°: De los nacidos en alta mar, por copias auténticas de los actos que por
ocasión de tales accidentes, deben hacer los escribanos de los buques de guerra y el
capitán o maestre de los mercantes, en las formas que prescriba la respectiva
o legislación.
o Artículo 82°: De los nacionales nacidos en país extranjero, por certificados de los
registros consulares, o por los instrumentos hechos en el lugar, según las respectivas
leyes, legalizados por los agentes consulares o diplomáticos de la República.
o Artículo 83º: De los extranjeros en el país de su nacionalidad, o en otro país extranjero,
por el modo del artículo anterior.
o Artículo 84°: De los hijos de los militares en campaña fuera de la República, o
empleados en servicio del ejército, por certificados de los respectivos registros, como
fuesen determinados en los reglamentos militares.

Materia: Derecho Privado I - 31 -


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o Artículo 85 No habiendo registros públicos, o por falta de asiento en ellos, o no estando
los asientos en la debida forma, puede
o probarse el día del nacimiento, o por lo menos el mes o el año, por otros documentos o
por otros medios de prueba.
o Artículo 86°: Estando en debida forma los certificados de los registros mencionados se
presume la verdad de ellos, salvo sin embargo, a los interesados el derecho de
impugnar en todo o en parte las declaraciones contenidas en esos documentos, o la
identidad de la persona de que esos documentos tratasen.
o Artículo 87°: A falta absoluta de prueba de la edad, por cualquiera de los modos
declarados, y cuando su determinación fuere indispensable se decidirá por la
fisonomía, a juicio de facultativos, nombrados por el juez.
o Artículo 88°: Si nace más de un hijo vivo en un solo parto, los nacidos son
considerados de igual edad y con iguales derechos para los casos de institución o
sustitución a los hijos mayores.

Si se lee atentamente cada artículo se puede deducir que: las partidas son el medio de
prueba por excelencia, siempre que sean emitidas por oficiales públicos con competencia
para tal fin o que por las circunstancias en las que se encuentren estén autorizados a
emitirlas (por ejemplo en el caso de los capitanes de buques). Además que el Registro de
la Capacidad Civil y Estado de las personas se encuentra organizado a nivel municipal.
Que cada documento puede ser impugnado respecto de su falsedad total o de alguno de
los datos (a esto se llama rectificación) bajo circunstancias específicas. Cada persona
posee un Documento Nacional de Identidad que es emitido por el Registro correspondiente
y que es un instrumento público (se prueba por si mismo) y el único válido para acreditar la
identidad de las personas. Solo así se explican las campañas que en la actualidad se
realizan para facilitar las gestiones para los ―indocumentados‖. Las partidas son las que
prueban la capacidad de hecho (en referencia a la edad), el estado civil de las personas
(partidas de matrimonio) y el domicilio se refleja a través de la actualización del mismo en
el DNI. Además el domicilio también se encuentra, en el caso de las personas físicas,
relacionado con su capacidad.

3.5. FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS FISICAS .Muerte.


Régimen legal
Las personas físicas terminan su existencia con la muerte. Pero este concepto tampoco se
encuentra ajeno a las discusiones porque existen diferentes conceptos de muerte y eso es
importante a los fines de establecer cuestiones tales como las disposiciones de la sucesión
hereditaria y aquellas relativas al derecho a disponer del cadáver.

Estos supuestos y tomando como base a las autoras30 de ―Lecciones..‖ son:

o Muerte comprobada: al respecto establece el Código Civil en el Artículo 103°:‖ Termina la


existencia de las personas por la muerte natural de ellas. La muerte civil no tendrá lugar en
ningún caso, ni por pena, ni por profesión en las comunidades religiosas.‖. La llamada
muerte natural se presenta cuando han cesado tres funciones: la del pulmón, la del
corazón y la del cerebro. Pero relacionada con esta se encuentra la muerte clínica que es
esencial para tomar la decisión respecto de ser donante de órganos, al respecto la Ley

30
Lloveras de Resk, María Emilia; Bertoldi de Fourcade, María Virginia y Bergoglio, María Teresa. Op. Cit. Págs.
100 a 104

Materia: Derecho Privado I - 32 -


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Argentina de Transplantes necesita que se cumplan los requisitos de ―muerte irreversible‖ ,
es decir la cesación irreversible de las funciones cerebrales lo que llevará necesariamente
a la cesación de las otras dos funciones. Esta comprobación para proceder a la ablación
se realiza según lo indicado por la ley , que toma los recaudos suficientes para obtener el
grado de certeza sobre esta irreversibilidad (por ejemplo la elaboración de una foja
quirúrgica, actualmente en algunos casos la filmación de los procedimientos, la
intervención de especialistas en el tema, signos que deben comprobarse, entre otras
cuestiones.

o Muerte presunta: esta se presenta ante la ―ausencia‖. Pueden existir distintos tipos de
ausencia, se entiende por tal cuando se ha perdido totalmente la noción o datos del
paradero de una persona durante un tiempo prolongado o cuando la persona se haya
encontrado en circunstancias en las que se presume su muerte. Es importante aquí
recordar lo expuesto inicialmente sobre la importancia de la determinación de la muerte y
su momento por la cantidad de mecanismos legales que desata este hecho. En este
supuesto existen tres situaciones:
o Ausentes con domicilio ignorado: en este primer supuestos a las personas se
las debe citar por edictos en lo casos de que la persona deba presentarse ante la
justicia para un hecho determinado. Actualmente estos casos son numerosos, y en
este sentido, y hasta una nueva noticia, los medios de comunicación colaboran en
estas citaciones de los juzgados en caso de desaparición de personas.

o Ausentes con bienes en estado de abandono: la ausencia se da durante un


tiempo prolongado y la persona no ha dejado disposición alguna respecto de la
administración de sus bienes31. En este caso se designa a tal efecto un curador ad
bona (o de bienes) quien los administrará hasta la reaparición de la persona

o Ausentes con presunción de fallecimiento: este supuesto implica la declaración


de muerte en algunos casos de ausencia, las hipótesis de este caso son dos32
 Caso ordinario: la persona falta de su domicilio durante tres años a partir
del momento en que se tuvo la última noticia de la persona. El día que se
presume que esta persona ha fallecido es el último día del 1º año y medio
de su desaparición.
 Casos extraordinarios:
 Casos de sucesos o empresas de riesgo de muerte: estos son
sucesos que necesariamente pueden provocar la muerte de una
persona, por ejemplo explosión, incendio, inundación, revolución,
enfrentamiento armado. O casos en los que la persona realiza un
emprendimiento riesgoso por ejemplo explorar en una zona
peligrosa. El día presuntivo de muerte es el día o época del suceso;
y se comienza el proceso para dicha declaración a los dos años de
acaecido el hecho
 Casos de accidentes aéreos o marítimos: en estos casos es
necesario que no se hayan tenido noticias de esta persona durante
los últimos 6 meses a partir del día en que el hecho ocurrió (si fue
una catástrofe conocida) o pudo haber ocurrido. El día que se
presume la muerte es el del último día en que se tuvo noticias de la
aeronave o el buque.

31
Ley 14.394
32
Ley 14.394. arts. 22, 23 y 27

Materia: Derecho Privado I - 33 -


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La ley 14.394 determina el procedimiento para la declaración de
muerte presunta y sus efectos son, sintéticamente, los siguientes:

Efectos sobre los bienes:


 Periodo de prenotación: la citada ley dice en su Art.
28. ―Dictada la declaratoria, el juez mandará abrir, si
existiese, el testamento que hubiese dejado el
desaparecido. Los herederos al día presuntivo del
fallecimiento y los legatarios, o sus sucesores,
recibirán los bienes del ausente, previa formación del
inventario. El dominio de los bienes del presunto
fallecido se inscribirá en el registro correspondiente,
con la prenotación del caso, a nombre de los
herederos o legatarios que podrán hacer partición de
los mismos, pero no enajenarlos ni gravarlos sin
autorización judicial.‖ La predotación se realiza por
ejemplo en el Registro de la Propiedad, o Registro de
la Propiedad del Automotor. Y sus efectos se
encuentran regulados en el Art. 29. ―Si hecha la
entrega de los bienes se presentase el ausente o se
tuviese noticia cierta de su existencia, aquella
quedará sin efecto. Si se presentasen herederos
preferentes o concurrentes preferidos que justificasen
su derecho a la época del fallecimiento presunto,
podrán reclamar la entrega de los bienes o la
participación que les corresponda en los mismos,
según el caso. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
Artículos 1.307 y siguientes del Código Civil, en los
casos precedentes se aplicará a los frutos percibidos
lo dispuesto respecto a los poseedores de buena o
mala fé‖
 Periodo de dominio pleno: luego de los cinco años
desde el día de la muerte presunta o a los 80 años del
nacimiento del presuntamente fallecido los herederos
y legatarios pasan a tener el dominio pleno, es decir,
pasan a ser verdaderos propietarios de los bienes.
Esta es una cuestión sometida a una hipótesis y que
es la reaparición de la persona; si los bienes
continúan en poder de los herederos o legatarios
podrá reclamarlos, si ya han salido de su poder
reclamar su valor, siempre en el estado en el que se
hallen , esto se encuentra en el art. 30: ―Transcurridos
cinco años desde el día presuntivo del fallecimiento, u
ochenta años desde el nacimiento de la persona,
quedará sin efecto la prenotación prescrita pudiendo
desde ese momento disponerse libremente de los
bienes. Queda concluida y podrá liquidarse la
sociedad conyugal‖

Materia: Derecho Privado I - 34 -


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Efectos sobre el matrimonio: el otro cónyuge podrá contraer
nuevo matrimonio, si la persona luego reaparece no se
invalida este último matrimonio. Si no contrae matrimonio su
estado sigue siendo el de casado.

3.6. El COMERCIANTE Concepto. Sistemas legislativos Reglas del


Código de Comercio. Adquisición y pérdida de esa calidad.
Clasificación.

El comerciante se ve en este módulo por ser una persona física con cualidades especiales
por la profesión que ejerce, esencial para el intercambio económico. Su regulación se encuentra
en el Código de Comercio que en su art. 1 dice: ―La ley declara comerciantes a todos los
individuos que, teniendo capacidad legal para contratar, ejercen de cuenta propia actos de
comercio, haciendo de ello profesión habitual‖.

De acuerdo a esta definición, se puede inferir que las condiciones que la ley impone son:

a. capacidad legal para contratar


b. ejercer actos de comercio
c. ejercicio por cuenta propia
d. habitualidad

A continuación, se detallará cada una de esas condiciones:

a- Capacidad legal para contratar: se refiere a la capacidad (aptitud) para ejercer


el comercio de modo habitual, no para realizar actos aislados, en éste último caso
rige las normas de capacidad del derecho civil (ser mayor de 18 años). Con
respecto al ejercicio del comercio, la regla es que puede ejercer el comercio toda
persona que tenga la libre administración de sus bienes, conforme el art. 9 del
código de comercio.
La ley 26579 ha derogado expresamente la emancipación comercial.

• Art. 4.– Se derogan los artículos 10 , 11 y 12 del Capítulo II, Título I, del Libro I
del Código de Comercio.

Específicamente y ya en el ámbito del Derecho Comercial se consideran incapaces


para ejercer el comercio a las siguientes personas (todas tienen en común
impotencia patrimonial o falta de discernimiento o salud mental para administrar sus
bienes, tal como se estudió anteriormente en el punto de capacidad):

Incapacidades

 Los incapaces absolutos: personas por nacer, menores impúberes,


dementes declarados, sordomudos que no saben darse a entender por
escrito.

 Los incapaces relativos: menores púberes o adultos.

Materia: Derecho Privado I - 35 -


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 Los condenados: a pena privativa de la libertad de más de 3 años de
duración.

Asimismo, existen personas que si bien son capaces, tienen prohibido o le es


incompatible ejercer el comercio:

Prohibiciones
Art. 24

•Los interdictos (los inhabilitados-


toxicómanos, ebrios, pródigos-
cuando por sentencia se los declara
tales, no pudiendo desde ese
momento disponer de sus bienes)
•Los quebrados que no hayan
obtenido la rehabilitación (son las
personas a las que se le ha
declarado la quiebra, también
llamados ―fallidos‖)

Incompatibilidades
Art. 22

• las órdenes religiosas


• los clérigos de cualquier orden
• los jueces (en la jurisdicción donde
ejercen sus funciones)

b) Ejercer actos de comercio: este es un requisito indispensable para adquirir


la calidad de comerciante. En el Módulo 2 se desarrollará el tema acto de comercio,
por ejemplo uno de los actos de comercio es realizar actos de corretaje o remate.
c) Ejercicio por cuenta propia: se puede actuar a nombre propio o ajeno
según se haga conocer al tercero contratante que se actúa por sí o en nombre
ajeno, es decir, se hace referencia a lo externo (por ejemplo: el profesional actúa en
su propio nombre o dice a quien representa, así actúan las inmobiliarias), en
cambio, actuar por cuenta propia o ajena atiende a un aspecto interno, el del interés
de la persona por quien se actúa.
d) Profesión habitual: la profesión supone el hábito (el ejercicio continuo),
caracterizado por la idea de lucro, de modo tal que constituye su medio de vida, su
costumbre, su actividad diaria.

Materia: Derecho Privado I - 36 -


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3.7 . El estatuto personal del comerciante: Obligaciones comunes
Matrícula. Inscripción en el Registro Público de Comercio .Otros
Registros.
El art. 33 del Código de Comercio expresa: ―Los que profesan el comercio contraen
por el mismo hecho la obligación de someterse a todos los actos y formas establecidos en
la ley mercantil. Entre estos actos se cuentan:
1. La inscripción en un registro público, tanto de la matrícula como de los documentos
que según la ley exigen ese requisito;
2. La obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad y de tener los libros
necesarios a tal fin;‖
3. ―La conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del
comerciante, así como la de todos los libros de contabilidad‖. Esta obligación rige
por el término de 10 años.
4. ―La obligación de rendir cuentas en los términos de ley‖ Esta obligación rige
solamente en el caso de que se actúe por cuenta de otra persona, por ejemplo
cuando se reciben mercaderías en consignación.

A continuación se detalla de manera sintética dos de esas obligaciones:

1. Matrícula
Es la inscripción que se hace en el Registro Público de Comercio para:
• ser reconocido como comerciante y disfrutar de los beneficios y ventajas que otorga
la ley
• rubricar los libros de modo que den fe de lo que registran y puedan ser atizados en
juicio

2. Libros:
• Diario: en él se asientan las operaciones que se vayan realizando en forma
cronológica
• Inventario y Balances: en él se asienta una descripción de todo lo que el
comerciante tiene dentro de su comercio respecto de dinero, bienes, créditos entre
otros. El inventario es el asiento de los bienes y cosas pertenecientes al comerciante
en una fecha determinada. El balance representa el resumen de las anotaciones
contables y sirve para sintetizar la situación general del negocio

Los libros deben ser rubricados y foliados (este trámite se realiza en tribunales al
igual que la matriculación, ya que el juez ordena su inscripción en el Registro Público
de Comercio; el trámite de inscripción lo hace un abogado

Además, los comerciantes tienen la obligación de rendir cuentas en forma anual,


cuando se realiza cualquier gestión de negocios ajenos así como también procede
cuando la gestión implique al mismo tiempo un interés propio y otro ajeno o
parcialmente ajeno. Por ejemplo si el corredor inmobiliario actúa representando al
dueño de los inmuebles que alquila, le debe rendir cuentas a éste de su administración.

Y existe un deber, no mencionado expresamente en este artículo, que es el de


someterse a todas las otras leyes del tráfico mercantil. Esto implica someterse a los
requerimientos locales para ejercer el comercio; por ejemplo: deberá conseguir las

Materia: Derecho Privado I - 37 -


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habilitaciones municipales correspondientes, se deberá inscribir en el ANSES si tiene
empleados, deberá darse de alta en la AFIP para tributar, y en DGR para Ingresos
Brutos, además de cumplir con ciertas obligaciones adicionales si es que se dedica a
rubros especiales, por ejemplo si es un supermercado deberá someterse a las normas
del Código Alimentario Argentino y tener el alta de Bromatología, entre otras
obligaciones.

En síntesis, las obligaciones del comerciante van más allá del Código, también se
refieren a lo que las otras regulaciones le exigen por ser tal.

4. LA INCAPACIDAD

4.1. La incapacidad
Remitimos en este punto a lo tratado en la parte de capacidad y su relación con las incapacidades
de hecho y de derecho, que por una razón didáctica ya ha sido tratado en forma completa de
manera comparativa.

4.2. LA PROTECCION LEGAL DE LOS INCAPACES.


El Código organiza el régimen de representación de los incapaces en los
artículos 57 y 59 como ya se vio anteriormente.

Según Rivera33 ―existen dos conceptos que responden al grado de capacidad de


aquel a quien están destinados: la representación y la asistencia.‖

o En el sistema de la representación, contenido en los arts. 57 y 59 el


incapaz es suplido por su representante legal para cada acto que deba
realizar, excepto aquellos de contenido personalísimo (por ejemplo:
casarse). Sus caracteres son: necesaria, legal y conjunta (en este caso
también estarán representados por el Ministerio de menores e incapaces,
institución que ejercerá la representación de manera promiscua –es decir,
representando a la misma vez a los intereses del menor y los del Estado)

o En el sistema de la asistencia, ― inhabilitado sí ejerce personalmente sus


derechos, pero la voluntad jurídica relevante para el otorgamiento de un acto
jurídico, se integra con la del curador, quien expresa su asentimiento para la
realización del acto.‖ El alcance de la asistencia se limita a suplir al asistido
en los actos declarados por sentencia, que pueden ser solo de
administración o comprender también los de disposición.

Ambos sistemas pueden ser controlados judicialmente, ya que el incapaz no puede


cuidarse a sí mismo y en algunos casos sus representantes pueden ocasionarles
daños en su persona y en sus bienes.

33
Citar: Lexis Nº 9202/007571 Rivera, Julio César

Materia: Derecho Privado I - 38 -


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¿Quiénes pueden ser representantes?

Ya se ha visto en el art. 57 quienes pueden serlo, pero es necesario un análisis


sintético de cada uno de los tres casos:

1) En el caso de las personas por nacer los representantes serán sus padres
y en caso de incapacidad sus curadores.
2) En el caso de los menores: sus padres serán los representantes y ante su
incapacidad, o privación de Patria Potestad o fallecimiento de éstos será el Tutor
que designe el juez. Los arts. 398 y 39934 regulan la tutela de manera específica
3) Dementes y sordomudos: sus representantes serán los curadores
designados judicialmente

Ambas instituciones terminan cuando la incapacidad cesa ; y en el caso de que se pruebe


que los representantes les ocasionaron daños a sus representados o que sus intereses se
encuentren contrapuestos, pueden ser suplidos por otras personas

4.3. Los menores


Como se mencionó anteriormente, los menores son incapaces de hecho, si su edad se
encuentra en la franja entre los 0 y 14 años será incapaz absoluto, si su edad se comprende entre
los 14 y 18 años será menor adulto. Ambos supuestos implican situaciones diferentes.

Respecto de la capacidad de los menores impúberes ya se ha mencionado anteriormente


los supuestos que abarca esta incapacidad absoluta y su falta de relación con la realidad actual

Respecto de la situación jurídica del menor adulto, ésta merece algunas


consideraciones35:

o Principio general: es la incapacidad y la excepción es la capacidad. Esta excepción


abarca algunos actos:
o Actos que necesitan autorización: estos actos pueden necesitar la autorización
de :

34
Art. 398.– “ No pueden ser tutores:1 Los menores de edad;2 (Texto según ley 23647 V). Los mudos;2 (Texto
originario). Los ciegos, los mudos.3 Los privados de razón;4 Los que no tienen domicilio en la República;5 Los
fallidos, mientras no hayan satisfecho a sus acreedores;6 El que hubiese sido privado de ejercer la patria potestad;7
Los que tienen que ejercer por largo tiempo, o por tiempo indefinido, un cargo o comisión fuera del territorio de la
República; 8 (Derogado por ley 11357 ),8 (Texto originario). Las mujeres, con excepción de la abuela, si se conservase
viuda.9 El que no tenga oficio, profesión o modo de vivir conocido, o sea notoriamente de mala conducta;10 El
condenado a pena infamante;11 Los deudores o acreedores del menor por cantidades considerables;12 Los que
tengan, ellos o sus padres, pleito con el menor por su estado, o sus bienes;13 El que hubiese malversado los bienes de
otro menor, o hubiese sido removido de otra tutela;14 Los parientes que no pidieron tutor para el menor que no lo
tenía;15 Los individuos del ejército y de la marina que se hallen en actual servicio, incluso los comisarios, médicos y
cirujanos;16 Los que hubiesen hecho profesión religiosa.”. Una reforma elimina a los ciegos de estas prohibiciones.
Art. 399.– “Nadie puede ejercer las funciones de tutor, ya sea la tutela dada por los padres o por los jueces, sin que el
cargo sea discernido por el juez competente, que autorice al tutor nombrado o confirmado para ejercer las funciones
de los tutores.”
35
Lloveras de Resk, María Emilia; Bertoldi de Fourcade, María Virginia y Bergoglio, María Teresa. Op. Cit. Págs.
138 a 140

Materia: Derecho Privado I - 39 -


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 Ambos padres: ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de
seguridad ; salir del país; estar en juicio civil
 Solo la de aquel que ejerce la Patria Potestad: dejar la casa de sus padres,
obligar su persona y donar sus bienes.
 Del juez: contraer deudas urgentes para sus necesidades, demandar a sus
padres por alimentos
o Actos que pueden realizar sin autorización: estar en juicio civil ( cuando sea
demandado), penal (como imputado) y laboral (como demandado o demandante),
reconocer hijos), trabajar (a partir de los 16 años), ejercer profesión con título
habilitante (cada vez son menos estos supuestos por las sucesivas reformas del
sistema educativo), administrar y disponer (esto incluye donar) libremente de los
bienes adquiridos con el fruto de su trabajo, ser mandatario-

4.4. Los emancipados

La Ley 26579 implícitamente al establecer la mayoría de edad a los 18 años deroga el Instituto de
la emancipación. No obstante en los artículos que a continuación se citan se podrá observar que
se menciona la emancipación por matrimonio; la doctrina considera que solamente estos artículos
se estarían refiriendo al caso en que un menor sin tener habilitación de edad para contraer
matrimonio, esto es no tener 18 años, fuera autorizado por el juez a contraer matrimonio.

o Art. 131.- Los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil,
con las limitaciones previstas en el artículo 134.

Si se hubieran casado sin autorización no tendrán hasta la mayoría de edad la administración y


disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto a ellos
el régimen legal vigente de los menores.

Art. 132.- La invalidez del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, salvo respecto del
cónyuge de mala fe para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa
juzgada.

Si algo fuese debido al menor con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la
emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.

o Actos que no pueden realizar los emancipados:


 Nunca: Al respecto dispone el Art. 134. ―Los emancipados no pueden ni con autorización
judicial: 1° aprobar cuentas de sus tutores y darles finiquito;2° hacer donación de bienes que
hubiesen recibido a título gratuito;3° afianzar obligaciones.‖. El primer supuesto comprende el
caso del menor sometido a tutela y que para ser emancipado necesita que el juez que la otorgó
revise la situación patrimonial del mismo, el tutor debe rendir cuentas sobre esta situación y el
único que puede aprobarla es el juez. El tercer supuesto les prohíbe a los menores ser garantes
debido a que se podría poner en riesgo su patrimonio.
 Solo con autorización: al respecto dispone el Art. 135.‖ Los emancipados adquieren
capacidad de administración y disposición de sus bienes, pero respecto de los adquiridos por título
gratuito antes o después de la emancipación, sólo tendrán la administración; para disponer de
ellos deberán solicitar autorización judicial, salvo que mediare acuerdo de ambos cónyuges y uno
de éstos fuere mayor de edad.‖ En este caso sí pueden entonces administrar, y solo bajo las
circunstancias descriptas disponer, es decir, vender los bienes. Esto es lógico porque, a diferencia
de la donación, con la venta ingresa dinero a cambio como precio percibido, en consecuencia el

Materia: Derecho Privado I - 40 -


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patrimonio no disminuye (la sujeción a autorización garantiza que se va a controlar la
proporcionalidad del valor del bien y el precio percibido a cambio)

5. Los dementes e inhabilitados


Este tema fue ya tratado en el punto de la capacidad a cuya lectura remitimos.

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