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Guía de examen resuelta

para el Egreso de la Licenciatura en Derecho 2005-2006

HISTÓRICO-FILOSÓFICA

I. TEORÍA DEL DERECHO

1. El concepto de derecho
El derecho tiene como finalidad encauzar la conducta humana para hacer posible la vida gregaria; y
es el conjunto de normas jurídicas impero-atributivas (ordena y concede facultades) que rigen la
conducta externa de los hombres en la sociedad, las cuales pueden imponerse a sus destinatarios
mediante el empleo de la fuerza de que dispone el Estado.
1.1. Acepciones de la palabra derecho
a) Derecho Objetivo.- Es un conjunto de normas imperativo-atributivas que imponen deberes y
conceden facultades. Es el conjunto de normas que integran los códigos; y que necesariamente se
dirige a los valores u objetos tutelados por la Ley.
b) Derecho Subjetivo.- Es la facultad que tiene el sujeto activo para exigir el cumplimiento de las
normas jurídicas.
c) Derecho Vigente.- Está constituido por el conjunto de normas que en un país determinado y en
determinada época el Estado considera obligatorios.
d) Derecho Positivo.- Es el conjunto de reglas jurídicas que efectivamente se observan en una
época determinada, aunque hayan dejado de estar vigentes o todavía no hayan sido elevadas a tal
categoría.
e) Derecho Válido.- Es aquel que por sí mismo es aceptado y reconocido por la generalidad de los
hombres en virtud de que comprendía ciertos ideales universales como el valor justicia, seguridad,
moralidad, etc.
f) Derecho Natural.- Es el que logra realizar o plasmar ciertos valores filosóficos que la misma
naturaleza humana reclama como imperecederos universalmente.
1.2. El problema de la definición del derecho
Existen múltiples definiciones que si bien es cierto que varía en cuanto a la forma, en esencia son
semejantes. Sin pretender una nueva definición, diremos que el Derecho es un conjunto de normas
que regulan la conducta social de los individuos, susceptibles de recibir una sanción política, y que,
inspirados en la idea de justicia, tienden a realizar el orden social. Y que;
· Regula conducta externa, estudia hechos o fenómenos humanos (fenómeno social) (hecho).
· Contiene normas jurídicas que regulan conductas externas (norma).
· Toda norma trae intrínsicamente un valor; proteger la vida, la familia, el patrimonio (valor).
· Al decir que el derecho es un conjunto de normas, queremos significar que se trata de un
agrupamiento de órdenes o mandatos.
· Al afirmar que regulan la conducta social, nos referimos al hecho de que las reglas jurídicas se
han creado no para la conducta privada de los individuos, sino para condicionar su vida dentro de la
colectividad.
· Decimos que las reglas de Derecho son susceptibles de ser sancionadas políticamente, porque el
poder público interviene para hacerlas cumplir mediante el empleo de la fuerza si fuere necesario,
llegando hasta la imposición de un castigo, en el casi de que la norma jurídica sea violada.
· Señalamos, por último que las reglas de Derecho inspiradas en la idea de justicia tienden a
realizar el orden social.
1.3. El derecho y otros órdenes normativos
El derecho: Son aquellas disposiciones que el Poder Público por medio de los órganos legislativos,
señala obligatorias a la obediencia general y en caso de inobservancia las hace cumplir de acuerdo
con los órganos judiciales. Las normas constituyen el derecho y tienen como meta el encauzamiento
de la vida social para asegurar la paz y respeto de los unos con los otros y de éstos con aquellos
que exige el estado de sociedad.

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Otros ordenes normativos: Las normas morales, las normas religiosas y las normas de trato
social.
Las Normas Sociales: el hombre es libre interiormente, esto es, está investido de ser él mismo, la
causa primera de sus acciones. A pesar de esa independencia, está sometido por su naturaleza a
ciertos deberes, es decir, a la necesidad moral de hacer o no hacer tal o cual cosa. La moral está
formada por el conjunto de principios rectores internos de la conducta humana que indican cuales
son las acciones buenas o malas para hacerlas o evitarlas.
Las Normas Religiosas: Las religiones cualquiera que sea, establecen una serie de disposiciones
para que sus fieles alcancen una meta determinada. Reglas que estiman se originan de un Ser
Superior; consideran además de la conducta de los hombres con sus semejantes, la conducta de
éstos para con Dios.
Las normas de Trato Social: Estas responden también a la denominación de usos sociales, reglas
de trato externo o la de los convencionalismos sociales. Estas reglas pueden presentarse en forma
consuetudinaria, como mandatos de la colectividad, como comportamientos necesarios en algunos
grupos. Son ciertas prácticas admitidas en la sociedad.
1.4. El iusnaturalismo
Es aquella corriente que admite la distinción entre derecho natural y derecho positivo y sostiene la
supremacía del primero sobre el segundo.
Es la teoría de la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo.
1.5. El positivismo jurídico
Doctrina que reconoce como única manifestación del derecho, al conjunto de las normas que
integran el sistema jurídico estatal, es decir, de aquel complejo de normas cuyo cumplimiento puede
ser exigido por medio de la actividad de los órganos establecidos al efecto, en el caso de que no
sean cumplidas de manera voluntaria.
De acuerdo con esta posición filosófico-jurídica, no existe más derecho que el derecho del Estado.
1.6. El realismo jurídico
Más que una escuela, el realismo jurídico es una multiplicidad de orientaciones método-lógicas que
comprende a la concepción inglesa, la fenomenología, la de la escuela de Hupsala, la jurisprudencia
de los sentidos y las restantes concepciones anticonceptualistas y antiformalistas.

2. La norma jurídica
2.1. Concepto de la norma jurídica
Conjunto de preceptos que constituyen el objeto de estudio y consideración de la ciencia jurídica y
que quedan sistematizados dentro de la proposición o regla de derecho.
Todas las sociedades se rigen por conjuntos de leyes, éstas reciben el nombre genérico de normas,
debido a ello se dice que la sociedad en que vivimos tiene una vida normativa.
En derecho la palabra norma suele usarse en 2 sentidos diferentes, uno en sentido amplio, lo que
se conoce como latu sensu que debe entenderse como toda norma de comportamiento obligatoria o
no; y en un sentido estricto o estrictu sensu que es aquella que impone derechos, obligaciones y
deberes correlativos.
Las normas también se entienden como:
- lmperativos hipotéticos, los cuales se encuentran generalmente en todas las artes y constituyen
las reglas técnicas. Si estas no se incluyen fracasaran en el sentido del derecho, pero no son
obligatorias.
Las reglas técnicas son reglas prácticas cuyo cumplimiento es potestativo o voluntario, y que
prescriben determinados medios con vista en la realización de ciertos fines. Los preceptos de orden
técnico no imponen deberes, simplemente muestran los medios que son necesarios para poner en
practica el logro de determinado fin.

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- Imperativos categóricos, son un mandato que no admite condición, es una regla que hay que
observar se quiera o no se quiera. Son las normas, las cuales son reglas de carácter obligatorio
que imponen deberes o conceden derechos.
Las normas consignan un deber condicionado, cuando la existencia de este deber se desprende de
ciertos supuestos.
2.2. La estructura de las normas
Las normas jurídicas encierran siempre una o varias hipótesis o supuestos, de cuya realización
depende el nacimiento de las obligaciones y de los derechos que las propias normas imponen u
otorgan. Por cuya razón se ha dicho que las reglas que integran el derecho positivo son imperativos
hipotéticos.
Al realizarse una norma, implica que encierra una hipótesis y supone el hecho que produce
consecuencias jurídicas. Entre el supuesto y su realización se establece un nexo, que algunos
autores señalan como causa y efecto.
Al realizarse la hipótesis establecida en la norma se producen las consecuencias contenidas en la
parte dispositiva de la misma, es decir nacen las obligaciones o los derechos que la norma impone u
otorga, estableciendo relaciones jurídicas de los particulares entre si, de los particulares con el
estado, o entre los órganos estatales. Por lo que estas consecuencias serán tanto de derecho
público como de derecho privado.
La Clasificación de la Norma

-Nacionales: las que pertenecen al ordenamiento jurídico de un Estado


determinado.
1 ra.
-Extranjeras: las que pertenecen al ordenamiento jurídico de un país distinto.
Por el sistema al
-Derecho uniforme: son aquellas que varios países mediante un tratado convienen
que pertenecen
en observar para la regulación de determinada situación jurídica.

-Derecho escrito: son aquellas que han sido formuladas por órganos especiales en
cada estado y época.
2 da. -Derecho no escrito o consuetudinario: son aquellas que provienen de la repetición
De acuerdo a su reiterada de cierta manera de obrar.
fuente -Derecho jurisprudencial: las que provienen de las actividades de los tribunales.

3 ra.
Por el ámbito -Generales: son aquellas que tienen aplicación en todo el territorio del Estado.
espacial de - Locales: son las que solo tienen aplicación en una parte del territorio.
validez
-Vigencia determinada: son aquellas cuya vigencia se encuentra establecida de
4 ta.
antemano.
Por el ámbito
-Vigencia indeterminada: son aquellas que no tienen determinado el término
temporal de
durante el cual estarán en vigor.
validez

5 ta. -Público: son las del derecho constitucional, administrativo, penal, procesal,
Por el ámbito internacional, agrario y laboral.
material de -Privado: son las del derecho mercantil y civil.
validez
-Generales o abstractas: son aquellas que obligan a un número indefinido de
6 ta. personas.
-Individualizadas: son las que obligan a uno o varios sujetos individualmente
Por el ámbito determinados, así mismo son “privadas, cuando derivan de la voluntad de los

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personal de particulares” y “publicas, cuando resultan de la actividad de las autoridades”.


validez
-Coordinación: son aquellas que dentro de un orden jerárquico tienen la misma
categoría.
7 ma.
-Subordinación: son aquellas que se encuentran entre si en un orden jerárquico
Por la jerarquía
diferente.
-Leges perfectae: son aquellas cuya sanción consiste en la inexistencia o nulidad
de los actos que la vulneran.
-Leges plus quam perfectae: son aquellas que ante la posibilidad de reponer las
8 va. cosas al estado que antes guardaban, se sancionan con un castigo y una pena
pecuniaria.
Por su sanción -Leges minus quam perfectae: son aquellas cuya violación no impide que el acto
violatorio produzca efectos jurídicos, pero hacen al sujeto acreedor al castigo.
-Leges imperfectae: son aquellas que carecen de sanción.

9 na. -Preceptivas: también llamadas “positivas” ordenan una determinada acción.


Por su cualidad -Prohibitivas: también llamadas “negativas” imponen una omisión.

-Primarias: cuando tienen por si misma un sentido pleno.


-Secundarias: cuando solo tienen un sentido si se les relaciona con una norma
primaria.
Las normas secundarias se subdividen en:
a) Iniciación, que señalan su inicio.
Duración, que señalan su vigencia.
10 ma.
Extinción de la vigencia, que señala su término.
Por sus
b) Declarativas o explicativas, que dan mas amplitud al concepto.
relaciones de
c) Permisivas, que permiten o establecen excepciones a los principios que
complementación
consagran otras normas.
d) Interpretativas, esta interpretación puede ser hecha por los legisladores a través
de otra norma o ley.
e) Sancionadoras, que se aplican el momento que los deberes impuestos no son
cumplidos.
-Taxativas: son las que obligan en todo caso a los particulares en contar de su
voluntad.
11 va.
-Dispositivas: son las que cuando obligan en un caso concreto pueden dejarse de
aplicar por la voluntad de las partes.
Por su relación
Las dispositivas se subdividen en:
con la voluntad
a) Interpretativas, cuando sirven para interpretar la voluntad de las personas que
de los
han intervenido en un negocio jurídico.
particulares
b) Supletativas, cuando se aplican en ausencia de una regulación especial
establecida por los contratantes.

La imperatividad de la norma: La característica de la norma es que impone un orden y que se puede


sancionar.

Otra categorización de la norma:


· Normas jurídicas.- Establecidas para regir y coordinar la conducta social del individuo. Son de
carácter heterónomo, bilateral, externo y coercible.

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· Normas morales.- Consisten en la realización de los mejores sentimientos y costumbres del


grupo social. Son aquellas de carácter autónomo, unilateral, interno e incoercible.
· Normas religiosas.- Preceptos dictados por dios y las iglesias. Son de carácter heterónomo,
unilateral, interno e incoercible.
· Normas técnicas.- Previenen la forma más adecuada para hacer bien una cosa.
· Normas de etiqueta y sociales.- Son impuestas por el decoro para no hacer el ridículo: risa o
burla. Son de carácter heterónomo, unilateral o bilateral, externo e incoercible.
2.3. Los predicados de las normas jurídicas
a) Validez Espacial.- Es la porción de espacio en que un precepto es aplicable.
b) Validez Material.- Está constituido por la materia que regula.
c) Validez Personal.- Está constituido por los sujetos a quienes obliga.
2.4. Norma y proposición jurídica (lenguaje prescriptivo y lenguaje descriptivo)
Lenguaje Prescriptito: Las órdenes van dirigidas a influir en la conducta de otra persona, el hecho
de que logren o no su propósito no les quita tal carácter (por ejemplo cuando una norma ordena que
el deudor deba pagar intereses moratorios).
Es el enunciado que expresa un mandato o una orden. Toma siempre una forma del tipo “debe
hacerse algo”. En realidad, un imperativo es una forma especial de enunciado prescriptivo, que
indica la necesidad de hacer algo o de llevar a cabo determinada acción.
Lenguaje Descriptivo: Es el enunciado que en los ordenamientos jurídicos, señala por medio de
significaciones y referencias el como hacer. En el lenguaje descriptivo refiere los procedimientos de
la norma para llevarla a cabo.

3. El ordenamiento jurídico
3.1. Características de los órdenes jurídicos
Para analizar la aplicación del derecho y los problemas que le acompañan, resulta esclarecedor
hacerlo a través del enfoque del Derecho en tanto ordenamiento jurídico, esto es, como una clase
de sistema normativo. Los beneficios que ello reporta son varios.
1° Nos muestra que el proceso de aplicación se halla articulado en un todo, el propio ordenamiento
jurídico, lo cual impone diversas exigencias lógicas y jurídicas.
2° Nos ayuda a comprender que la aplicación del Derecho no se produce en el mundo como un
fenómeno aislado y atemporal, en virtud de que los ordenamientos jurídicos conviven con otros
sistemas jurídicos que le son contemporáneos, lo cual genera relaciones e influencias mutuas
insoslayables que deben analizarse.
3° Que al analizar los caracteres y defectos de los ordenamientos jurídicos, se podrá entender
mejor las dificultades del juez o autoridad administrativa al aplicar el derecho.
3.2. Pertenencia e individualización de los órdenes jurídicos
El carácter abierto del ordenamiento jurídico es relevante en la medida que éste no se encuentra ni
solo ni aislado.
La vida y el desenvolvimiento del ordenamiento jurídico como sistema se da en un espacio y un
tiempo histórico determinados, lo cual significa que en otros espacios o en el mismo y
contemporáneamente, existen otros ordenamientos con los cuales, necesariamente, convive. Tal
convivencia es relevante tanto en lo que toca a la creación del Derecho, según se analizó, como en
su aplicación.
3.3. Validez y existencia del derecho
Los sistemas jurídicos determinan la validez de sus normas jurídicas por un proceso de formulación-
incorporación, a este viene a sumarse la exigencia de compatibilidad. De tal suerte, que si por error
del legislador al sistema llegaran a incorporase normas incompatibles, éstas deberán ser eliminadas
por el juez para hacer posible una correcta aplicación del derecho.
3.4. Coherencia y plenitud de los órdenes jurídicos

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El que un ordenamiento jurídico satisfaga las características de unidad y coherencia es, sumamente
importante para la aplicación del derecho. Sin embargo, quizá la característica de la plenitud del
ordenamiento jurídico sea más importante aún, por su mayor vinculación con la labor jurisdiccional.
Ésta predica que los sistemas jurídicos cuentan siempre con una norma para resolver cualquier
problema.
3.5. Las funciones del derecho
Para la aplicación del derecho resulta de fundamental importancia que el ordenamiento jurídico
cumpla con la regla de la coherencia que se deriva del principio de compatibilidad del orden jurídico,
no por el hecho de que las normas contradictorias no sean válidas, sino porque un sistema jurídico
incoherente dificulta el establecimiento del orden y la seguridad que, se supone, son valores que el
derecho debe aportar.

4. Fuentes del derecho


4.1. Concepto
Lugar de donde nace o emana la ley.
Son los elementos constitutivos que son necesarios para la creación del derecho.
4.2. Las fuentes en el ordenamiento mexicano
Son tres tipos de fuentes del derecho: formales, reales e históricas.
a) Formales.- Son todos aquellos procesos o actos a través de los cuales se identifica a las normas
jurídicas dotándolas de juridicidad (validez).
b) Reales o materiales.- Son todos aquellos contenidos normativos que constituyen la materia que
se incorpora a las normas jurídicas, como lo son: valores o principios morales, principios sociales,
costumbre, criterios, etc.
c) Históricas.- Son aquellos documentos o textos de Derecho Positivo no vigente que funge como
inspiración o antecedente de la formalización del derecho.
En las fuentes formales encontramos fuentes directas o indirectas:
Fuentes directas:
- Legislación.- En los sistemas jurídicos de derecho escrito: Es la norma jurídica que, con carácter
general y obligatorio resulta de un proceso específico de creación por parte del órgano o autoridad
facultada al efecto. Encontramos el Proceso Legislativo: Iniciativa, discusión aprobación, sanción,
publicación e iniciación de la vigencia.
- Costumbre.- Es la repetición de acciones al interior de una sociedad, que dada su reiteración,
aceptación y permanencia van adquiriendo fuerza normativa, como obligación.
- Tratados internacionales.- Es un acto jurídico que genera normas asumidas voluntariamente por
los estados o los organismos internacionales que los llevan a cabo. Los sujetos de los son Estados
y las organizaciones internacionales, son personas jurídicas colectivas actúan a través de personas
físicas que las represente, estos acuerdos son bilaterales y multilaterales; dependiendo el número
que lo contraten.
Fuentes indirectas:
- Jurisprudencia.- Es una institución jurídica que establece los criterios de interpretación o
integración de las disposiciones legales que realizan los Tribunales judiciales o administrativos
facultados por la ley, mediante la reiteración o solución de contradicción de tesis, y que son de
observancia obligatoria para los órganos jerárquicamente inferiores al que pronunció la tesis
jurisprudencial.
- Principios generales del derecho.- Es el conjunto de criterios orientadores insertos expresa o
tácitamente en todo sistema jurídico, cuyo objeto es dirigir e inspirar al legislador y al juzgador y
suplir las deficiencias o ausencias de la Ley u otras fuentes formales. Estos principios son: igualdad,
libertad y justicia.
- Doctrina.-Son los estudios, análisis y crítica que los juristas realizan con carácter científico no sólo
de los sistemas de Derecho Positivo, sino del Derecho en General.

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5. Algunos conceptos jurídicos fundamentales


5.1. El concepto de sanción
Es pena o castigo que con carácter coercitivo establece un sistema jurídico, para el supuesto de que
incumplió con lo dispuesto en una norma.
- La sanción impuesta por el Derecho es coactiva.
- La coacción es un elemento de la sanción, pero no es la sanción misma.
5.2. El concepto de acto jurídico
Es aquel hecho jurídico que tiene su origen en la voluntad humana, es decir es una manifestación
de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son
reconocidas por el ordenamiento jurídico.
Elementos esenciales del acto jurídico son:
- Manifestación de la voluntad (expresa o tácita).
- Un objeto física y jurídicamente que reconozca los efectos deseados.
5.3. El concepto de responsabilidad
Se da en el ámbito nacional e internacional; es la obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro
a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. También se relaciona con el ámbito
moral.
5.4. El concepto de deber jurídico
Es abstenerse del acto antijurídico, es decir las normas jurídicas contienen prohibiciones
autorizaciones y permisos de que los seres humanos quieren ser efectivamente sujetos para dar
relevancia jurídica a sus actos.
5.5. El concepto de derecho subjetivo
Es la facultad que dimana de la norma objetiva, es decir, es el derecho del sujeto, puede
considerarse como un privilegio, potestad e inmunidad. Ejemplo: El Derecho Subjetivo de propiedad.
5.6. Capacidad jurídica y competencia
Capacidad jurídica.- Se adquiere por el nacimiento y se pierde con la muerte. Cuando el derecho
otorga personalidad jurídica automáticamente reconoce la capacidad jurídica, es la aptitud para ser
sujeto de derechos y obligaciones.
Tenemos dos tipos de capacidades:
1) Capacidad de goce.- Es la aptitud de la persona jurídica para adquirir un derecho o una
obligación.
2) Capacidad de ejercicio.- Aptitud de la persona jurídica para ejercer y cumplir por sí mismo sus
derechos públicos.
Competencia Jurídica.- Es el ámbito, esfera o campo, dentro del cual un órgano de autoridad
puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funciones.
Es el poder o facultad otorgada a un órgano jurisdiccional.
5.7. El concepto de persona jurídica
Es un sujeto colectivo de derechos y obligaciones, es una figura creada por el derecho.
Ser o entidad capaz de derechos y obligaciones aunque no tenga existencia individual, física, como
las asociaciones, corporaciones, sociedades y fundaciones.

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II. FILOSOFÍA DEL DERECHO

El derecho como ciencia


La ciencia jurídica o ciencia del derecho
1) Es la disciplina que estudia las dimensiones jurídicas con un método apropiado (fenómenos
jurídicos).
2) Sistematiza, interpreta e interroga las dimensiones fácticas(los hechos), conductas reales,
normativa, (las reglas) y valorativa (directrices y fines como la justicia). Para su aplicación en la
realidad concreta.
3) Utiliza, como cualquier otra ciencia, definiciones, clasificaciones y sistemas, que son
precisamente instrumentos lógicos para la construcción científica.
4) Es metódica, por que tiene que seguir un método para prever, investigar, adquirir, sistematizar y
transmitir los conocimientos jurídicos.
1.1. Concepto y características de la ciencia
Es un conjunto de conocimientos racionales, metódicos y sistematizados, ciertos, comprobables
corregibles, contextuales, sobre un determinado campo de la realidad y desde un determinado
aspecto.
- Su objeto material es el campo de la realidad objetiva.
- Su objeto formal es el aspecto relativo u óptico desde el cual se estudia la realidad. Es el punto de
vista, el enfoque.
- Es útil para los conocimientos que aporta por informarnos de los diferentes aspectos del mundo.
- Está sujeta a límites no sólo desarrollo sino también de carácter metodológico.
Características de la ciencia:
Racional.- Utiliza la razón para poder captar la realidad.
Cierta o comprobable.- sus aportaciones son provisionales, nuevos datos que contradiga los
conocimientos existentes imponen la rectificación.
Método.- Se adquiere mediante procesos lógicos adecuados.
Prueba.- Todo hay que verificarlo y demostrarlo.
Sistema.- Quiere decir que los conocimientos deben estar relacionados y ordenados.
Contextual.- Significa que según cada disciplina, así será su terminología.
1.2. Los modelos más importantes de ciencia jurídica
Modelo.- Es una muestra, un ejemplo, una abstracción, que se realiza de la realidad que se
investiga, sirve para facilitar su examen. Es una representación de la realidad para auxiliarnos hacia
un conocimiento más seguro y preciso.
Actualmente el modelo más importante de la ciencia jurídica es la concepción tridimensional del
Derecho que enfoca a este como hecho, como norma y como valor.
Como hecho: realidad jurídica se percibe viendo las conductas de los seres humanos.
Como norma: aquí el enfoque son las reglas de comportamiento necesarias para lograr la justicia,
la seguridad jurídica a, la equidad, el bien común, etc.
Como valor: quiere decir que el Derecho debe de estar sujeto a valores y fines como la justicia, si
no los ordenamientos jurídicos no se justifican.

2. Lógica y argumentación jurídica


Concepto de lógica
Se refiere a lo que es congruente ordenando, bien estructurado. La lógica es la parte de la filosofía
que trata de saber como desarrollar las ideas correctamente. Tiene dos niveles:
a.) La lógica natural.- consiste en pensar con orden, ilación, coherencia.
b.) La lógica científica. - que es una teoría y una técnica para perfeccionar la lógica natural.
Raúl Gutiérrez Sáenz define la lógica: como la ciencia del pensamiento y de la razón correcta.

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La lógica jurídica: tiene por objeto dirigir el razonamiento expresándose correctamente en el campo
del Derecho.
Lógica y argumentación jurídica
La Lógica Jurídica: esta constituida por la lógica del Derecho, donde las normas deben de tener
una estructura y ordenamiento; también esta constituida por la lógica de los juristas, las cuales
deben actuar con base a reflexiones, razonamientos, argumentaciones y prudencia.
La argumentación jurídica: abarca más que la lógica jurídica por que los aspectos del Derecho
son estudiados desde una perspectiva no solo formal, sino también psicológica, sicológica, política,
filosófica, etc.
2.1. Lenguaje, definición, deducción e inducción
Lenguaje: En el aspecto jurídico, es la expresión del juicio. El juicio es una conexión coherente de
conceptos.
Definición: Definir es señalar los límites de una cosa. La definición es la explicación clara y precisa
de un concepto.
- Proporciona el significado y las características de un objeto.
- Se expresa mediante un juicio donde hay un sujeto y un predicado.
- Explica el sentido o significado de una expresión.
- Elimina ambigüedades vaguedades.
- Ayuda a comprender una idea distinguiéndola de las demás.
- Señala las notas esenciales del concepto.
Deducción: Es el procedimiento que parte de lo general a lo particular para obtener consecuencias
lógicas.
Inducción: Es partir de lo peculiar a lo general de los hechos a las conclusiones universales.
2.2. Reglas de uso de la lógica para componer argumentos
El argumento es la expresión del raciocino. Se dirige siempre a otro u otros con el fin de convencer,
o al menos para reflexionar.
Se utiliza en la teoría, en él dialogo en la discusión, en el debate.
Reglas de la lógica para componer argumentos
• La deducción.
• La inducción.
• El análisis.
• La síntesis.
• La dialéctica.
• La mayéutica: conocer a partir de interrogantes.
Instrumentos para componer argumentos
• La definición.
• La división: separa las partes de un todo.
• El sistema: hacer que un conjunto este ordenado con sus componentes
• Coherentes y solidarios entre sí.
• El argumento es la expresión del raciocino.
• Se dirige siempre a otro u otros con el fin de convencer o al menos para reflexionar.
• Se utiliza en la teoría, en él dialogo en la discusión, en el debate.
2.3. Contextos de argumentación jurídica y la decisión judicial
Contexto de descubrimiento: Descubrir, enunciar, mostrar el punto de Interés.
Contexto de justificación: Es validar y confrontar los conceptos y argumentos a fin de mostrar su
validez.
La argumentación jurídica y la decisión jurídica: La decisión de Tribunal o del Juez puede
obedecer a móviles sicológicos, realidad social, circunstancias ideológicas, creencias religiosas, etc.
Todo es una razón explicativa.

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El Juez o el Tribunal pueden decidir con base al artículo 15 de la Constitución. Aquí ya se trata de
una razón justificatoria, fundándose en determinado artículo
2.4. Las principales teorías de la argumentación
Proceder únicamente con la deducción esto no da cuenta de todos los aspectos necesarios en la
argumentación jurídica.
Hacia 1950 aparecen las teorías de la argumentación jurídica que se dividen en dos grupos:
1) VIEHWEG, PERELNMA Y TOUMIN precursores de la actual argumentación jurídica.
2)) MACCORMICK Y ALEXY, con la teoría estándar.
El primer grupo es llamado el de la “información integrada”:
- Para tomar una decisión primero hay que aportar pruebas.
- Se evalúan las pruebas.
- Se da un peso a cada prueba.
- Se emite un juicio.
- Hay que tomar en cuenta los prejuicios
La teoría estándar toma en cuanto tanto una situación descriptiva (las circunstancias), como
perspectiva (las normas).
Ambas corrientes actualmente son criticadas de deficientes, por que una de ellas se limita a solo
respetar la Ley. Por lo cual la argumentación además de la Ley hay que tomar en cuenta otras
perspectivas por que actualmente en el mundo es muy complejo y se requiere que no cuente solo lo
respectivo sino también lo descriptivo incluir lo de iure y lo de facto. Iure (el derecho) del factor (los
hechos).
2.5. Análisis y aplicaciones de los tipos de argumentos
1) Identificar el problema.- Su relación, su interpretación, las pruebas, la calificación de las
pruebas.
2) ¿Hay suficiencia de información o insuficiencia?
3) Construir la o las hipótesis de solución.- Construir nuevas premisas para nuevos informes o
propuestas, reformular argumentos.
4) Justificar la hipótesis.- Con argumentos suficientes a favor. En un proceso complejo de
argumentación: corrigiendo, discutiendo por una solución correcta, a abordando aspectos como la
equidad, la razonabilidad y la discreción
5) No solo a la luz de la forma, sino también lo político y lo moral.

3. Relación entre derecho y moral


3.1. Análisis de algunas controversias contemporáneas
Las relaciones entre Derecho y Moral implican una serie de problemas.
Los iusnaturalistas o partidarios del Derecho Natural sostienen la preeminencia de un orden ideal,
intemporal y objetivamente obligatorio como condición de validez v del Derecho positivo, dudan de
la juricidad de aquellas normas que sean portadoras de mandatos inmorales o injustos. Por el
contrario el iuspositivismo no admite la distinción entre Derecho Natural y Derecho positivo, afirma
que sólo existe este último.
El Derecho Natural surge de la necesidad de producir un contrapeso a la idea de un derecho
Positivo inmoral o injusto. Sus orígenes se hallan en la idea griega de “Phycis” (naturaleza), que
significa la concepción de un orden estable y permanente al cual lo contingente y pasajero, como el
poder político y el Derecho positivo, por ejemplo, deben ceñirse. En suma, el Derecho Natural es
una doctrina que pretende establecer principios ideales de justicia como parámetro permanente,
fuente de inspiración y guía del Derecho Positivo.
El iusnaturalismo ha sido producto de una larga evolución histórica que pasa de la idea de un
derecho derivado de la divinidad, a la de uno deducido de la naturaleza humana y cuyos postulados
pueden aprehenderse por métodos racionales.

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3.2. La tesis de la vinculación y de la separación


La vinculación del derecho con la moral: las dos son normas de conducta, la moral es un
sistema de normas unilaterales, porque es el individuo quién decide hacer o no hacer tal o cual
norma; y de hacerlo es espontáneo, no puede compelerse al obligado a que cumpla el precepto
ético por la fuerza; mientras que el derecho es bilateral porque se encuentra frente al Estado con su
acción coactiva de hacer cumplir la norma, el derecho es obligatorio y coercible, impone deberes y
concede derechos, es decir que frente a las personas que se encuentran jurídicamente obligada,
existe otra con el derecho correlativo de exigirle el cumplimiento de la obligación.
3.3. Paternalismo y perfeccionismo jurídico
El paternalismo, obedece a que el ordenamiento jurídico ha sido acogido por disposición expresa
de las leyes por el Estado, con la finalidad de que exista un órgano u órganos que se encarguen de
proteger el bien común de una sociedad.
El perfeccionismo, se refiere a que el orden jurídico, cada vez se está actualizando y modificando,
a través de las legislaciones con la finalidad de llegar al bienestar de toda la sociedad.

4. Valores jurídicos y teoría de la justicia


El tema de la justicia como el valor o exigencia ético-jurídica por excelencia implica el
cuestionamiento o análisis ético del Derecho y nos introduce a su tercera dimensión, la axiología.
Por ello, la justicia o injusticia de un ordenamiento jurídico o de una norma jurídica no nos da cuenta
de su eficacia sino de su validez o fuerza obligatoria.
El derecho posee un doble estándar valorativo. Esto significa que, además del valor que tiene la
sola presencia del derecho en sociedad al ordenar las conductas sociales y propiciar seguridad e
igualdad jurídicas, el Derecho es portador y garantizador de otros valores superiores en función de
los cuales, precisamente, ordena, asegura e iguala.
4.1. Justicia y libertad
Del orden jurídico se deriva la justicia, al aplicar éste por igual para todos los individuos y la libertad
está implícita en la norma ya que de respetar a ésta voluntariamente, tiene la libertad de aplicarla o
no, pero de no hacerlo estaría el individuo frente al Estado, para que éste, en su facultad de
coaccionar cuando la norma jurídica ha sido vulnerada con justicia.
4.2. Justicia y seguridad
El orden jurídico propicia seguridad, porque otorga certidumbre a los destinatarios de la norma,
dado que estos conocen previamente cuáles serán las consecuencias jurídicas de un probable
hacer u omitir. En la medida en que un sistema jurídico sea más coherente, preciso y pleno otorgará
mayor seguridad jurídica.
La existencia en los ordenamientos jurídicos de normas contradictorias o antinómicas (de una
norma que prohíbe y otra que autoriza la misma conducta), de normas imprecisas (de normas
ambiguas u oscuras) y de lagunas (falta de una norma jurídica que regule un hecho) daña la
seguridad que los sistemas de Derecho en principio deben propiciar.
La seguridad generada por el orden jurídico establece normativamente los límites específicos a los
que ha de sujetarse la conducta social, con ello se está determinando, a su vez, un ámbito de
libertad. La libertad propiciada por el Derecho implica el reconocimiento expreso y la protección de
ciertas facultades de hacer, (casarse, contratar, comprar, vender) y la prohibición de otras (interferir
la propiedad de otro, matar, robar). Pero además, la regulación jurídica tiene una jurisdicción
material definida y se abstiene de intervenir en ámbitos de la vida de las personas en las que, por lo
regular, los sistemas jurídicos carecen de competencia (hábitos sexuales, el perfeccionamiento
moral de cada uno, el credo religioso a seguir, etc).
4.3. Justicia e igualdad
La igualdad tiene una función instrumental. Supónganse que un ordenamiento jurídico contiene las
siguientes dos normas antinómicas contemporáneas de idéntica jerarquía:

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a) Todas las personas de raza negra deberán obtener un salvoconducto para transitar por las áreas
residenciales de la ciudad; b) Ninguna persona deberá obtener salvoconducto o permiso alguno
para transitar por las áreas residenciales de la ciudad. ¿Cuál de las dos normas resulta igualitaria?
Desde el punto de vista formal, ambas normas tienen la misma validez pues otorgan el mismo
tratamiento a las personas ubicadas en su hipótesis normativa. Sin embargo, su carácter general y
su validez formal de nada sirven para determinar cuál ha de subsistir o preferirse, pues las normas
son lógicamente contradictorias al autorizar y prohibir lo mismo.

5. Principales debates y problemas actuales en la filosofía jurídica


5.1. La obligación de obedecer al derecho, objeción de conciencia y desobediencia civil
El Derecho es coercible porque existe la posibilidad de de obligar al cumplimiento de la obligación
de manera no espontánea, aún en contra de la voluntad de quién la ha violado. La objeción de la
conciencia la marca la moral que tiene normas unilaterales que no son coercibles en su
cumplimiento.
5.2. Derechos sociales y multiculturalismo
Los derechos sociales son aquellas normas de conducta, ante estas normas el hombre es libre
interiormente, está investido de ser él mismo la causa primera de sus acciones, todas las normas de
carácter social se han ido dando a través de los tiempos, con los usos u costumbres que los
hombres han adoptado y a éste desarrollo le denominamos desarrollo cultural, que también ha
servido de base para la creación de las normas jurídicas.
5.3. Deontología jurídica: responsabilidad de los profesionales del derecho (abogados,
jueces, notarios)
La deontología respecto al derecho es el enfoque filosófico que indaga cómo debe ser lo jurídico o
cómo debería ser una parte de la deontología jurídica armoniza como debe ser con el prototipo del
licenciado en derecho. Por ejemplo un abogado nunca debe representar intereses opuestos, no ser
defensor de dos partes en pugna. Eso es penado, se sanciona, la misma comunidad lo condena.
En el mundo de los juzgadores se requieren jueces, secretarios, proyectistas que, debe, entre otras
características, tener deontología judicial: guiarse por principios éticos y valores axiológicos
superiores.
Resulta que aplicar el derecho así nada más, no basta, porque “SUMMA LEX, SUMMA INJURIA”.
Por tanto, el juzgador debe tomar en cuenta no sólo la legalidad, pues la justicia abreva también en
otros valores ejes de la VITA COMUNIS, de la vida comunitaria.
Principios de la judicatura:
Autonomía de criterio.- Imparcial, no dejarse manejar de las autoridades responsables rechazar lo
ilícito de los otros poderes y del mismo poder judicial, y abstenerse de recomendaciones.
Benevolencia en el trato.- Es decir, tener bondad en tres frentes:
1.) Los litigantes.- Que estos vean en el juez un ser humano.
2.) Los colegas.- Ser tolerante con ellos.
3.) Los jueces, magistrados, secretarios, proyectistas, oficiales e intendentes.- Deben estar
dispuestos a aprender de todo con todos, cambiar impresiones, analizar sus conceptos, no ser
hiriente, ni despectivo; a diario todos más respeto merecen.
Conducta correcta.- Casi intachable, “persona bien”, actuar probo, con buena voluntad.
Decir derecho, “juris dicere”. Estudiarlo, revisarlo, no ser superficiales, no indolentes, buscar la
justicia, decidir con expeditez, con tesón y trabajo.
Excelencia técnica.- Es un ideal, estudiar la legislación, la jurisprudencia, la costumbre jurídica, la
doctrina de los ilustrados y los principios generales del derecho. Hay que usar el sentido común
fundado en el derecho y en lo que está arriba de él, la axiología.
Fidelidad a la justicia.- Esto es, apego a los valores, no a los desvalores; buscar el bien común, la
paz, la verdad, la seguridad jurídica, el orden y la justicia. ULPIANO lo define. “justitia est contstans

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et perpetua voluntas ius suum quique tribuiré”: JUSTICIA es la constante y perpetua voluntad de
dar a cada quien lo que merece.
5.4. Valores éticos consagrados en los artículos 100, 113, 122 fracción VII y el 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 100:
- Recomienda la independencia técnica de gestión y para emitir las resoluciones.
- Capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad; con reconocimiento en el
ámbito judicial.
- Independencia, imparcialidad; formación y actualización; excelencia, objetividad y profesionalismo.
Artículo 113:
Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia.
Artículo 122:
- En el apartado A fracción IV se aconseja el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los
poderes.
- En la Base Primera fracción V inciso I recomienda: La protección civil; justicia cívica, servicios de
seguridad, prevención y readaptación social, salud y asistencia social, previsión social.
- En la Base IV fracción I exige: Distinción en el ejercicio profesional o en el ramo judicial.
Artículo 134:
Ordena que los recursos económicos del gobierno se administren con eficiencia (es lograr todo
objetivo con el mínimo de recursos posibles), eficacia (es ser productivo y lograr los objetivos) y
honradez.

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III. DERECHO ROMANO

1. Introducción al estudio del derecho romano


Se liga la fundación de Roma con la destrucción de Troya. Los sucesores descendientes de Eneas,
uno de ellos Numitor fue destronado por su hermano Amulio, posteriormente, una hija de éste tuvo
dos gemelos Rómulo y Remo que destronaron al usurpador y reinstalaron en el trono a Numitor, que
era su abuelo y éste en premio les otorgó el derecho a fundar una ciudad y fue así como se fundó
Roma el 21 de abril del año de 753 antes de Cristo y su primer gobernante fue Rómulo y de ahí
tomó su nombre Roma.
1.1. Los sistemas jurídicos contemporáneos
El sistema jurídico, es el orden de comportamiento social que rige la vida social del pueblo y la
aplicación del derecho.
· Sistema neoromanista: Se promulga ley para regir hechos con posterioridad a su expedición.
· Sistema anglosajón: No toma en cuenta el sistema romanista. La norma se acomoda a la
situación (nace conforme a las necesidades).
· Sistema musulmán: Predominan las cuestiones religiosas; es severo y rígido para las mujeres.
a) EL anglosajón (Inglaterra y USA)
b) El de los países socialistas (U.R.S.S. y Polonia)
c) El romanista (España, Francia y México)
d) El de extradición filosófico religiosa (musulmán, e hinduista).
1.2. Importancia y utilidad del estudio de derecho romano
Conjunto de normas jurídicas que rigieron a la sociedad romana en las diversas épocas de su
existencia, desde la fundación de Roma (21 de abril del 753) antes Cristo hasta la muerte del
emperador Justiniano.
Su importancia es trascendental, ya que a través del derecho romano conocemos nuestro propio
derecho y es útil porque independientemente de que el origen de nuestras instituciones civiles
derive del derecho romano, nuestros códigos también surgen de ahí.
En la casi totalidad de América Latina se aplicó por medio de la jurisprudencia Española.
En México la influencia del Derecho Romano se ha hecho sentir claramente en la legislación
positiva, especialmente en el Derecho Civil.
Conductos mediante los cuales ha llegado a México el derecho Romano:
a) Derecho Español
b) Derecho Francés
c) La corpus juris civilis
Para los países de ascendencia latina no nos resulta extranjero este derecho, porque somos Greco
Romanos modificados por el sentido étnico y evolución cultural de los tiempos.

2. Periodización de Roma y su derecho


2.1. Diversos criterios de periodización
El derecho romano tiene diferentes criterios de periodización los cuales son clasificados con criterios
de aspecto geográfico histórico, económico, religiosos y formas de gobierno.
Dos son las clasificaciones de criterios de Periodización más importantes:
La primera es la que realizan los juristas Beatriz Bernal y José Ledesma que es una clasificación
Histórico – Jurídicos y se dividen en:
a) Etapa del Derecho Romano arcaico.- Desde la fundación de roma hasta la promulgación de las
XII tablas.
b) Etapa del derecho romano preclásico.- Desde las XII tablas hasta el fin de la república.
c) Etapa del derecho romano clásico.- Desde el fin de la República hasta el imperio de Alejandro
Severo.
d) Etapa del derecho romano postclásico.- Hasta Justiniano

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e) Etapa del derecho romano Justiniano


La segunda clasificación de periodización es conforme un criterio Histórico Político:
- Monarquía
- República
- Imperio
2.2. Orígenes de Roma: fundación y leyenda
El estudio de la fundación de Roma tiene un origen histórico y otro legendario.
Fundación histórica de Roma
¿Cuándo se fundó Roma?: Se funda en la era Neolítica, el 21 de abril del 753 a.c.
¿Antes de que Roma existiera que pobladores habitaban la Península Itálica?: En el norte
estaba poblada por los Ligures y en el sur los suclos, posteriormente fue poblada por pueblos arios;
indoeuropeos, ilirios, venetos y por último los griegos, los latinos, etruscos, umbríos, sabinos.
¿Cuáles son los 3 grupos de población de donde surgen los romanos?:
1.- Los latinos (romanenses)
2.- Los sabinos (ticienses)
3.- Los etruscos (lúceres)
Fundación legendaria de Roma
La leyenda relata que Eneas, hijo del rey Príamo de Troya escapó de la destruida de Troya y
después de diversos viajes llega a la península itálica donde se casa con Lavinia, hija del rey Lacio.
Su hijo Ascario funda la ciudad de Alba longa, Ascario tiene un descendiente Numitor. El hermano
de este de nombre Amulio lo derroca, y mata a sus hijos y manda a su hija Rhea Silvia a servir
como sacerdotisa obligándola a la virginidad perpetua.
El dios Marte se enamora de Rhea Silvia y se filtra un rayo de luz en el templo fecundándola y el
producto de esa unión son los gemelos Rómulo y Remo. Amulio manda que sean arrojados al rió
Tiber pero el sirviente se conduele de ellos y los abandona en una canasta en la orilla del río.
El dios Marte para ayudar a sus hijos, los entrega a una loba para que los amamante,
posteriormente son educados por un pastor llamado Faustulo y al crecer los gemelos se distinguen
por su fortaleza y porte real, cuando les contaron las historia se lanzaron a derrocar a Amulio y
reponen a Numitor en el trono, decidiendo que en compañía de sus amigos, fundaron una ciudad la
cual se llamaría ROMA.
2.3. La monarquía
¿En los comienzos de la época monárquica de Roma quien la formaba?: Estaba formada por
mercaderes comerciantes, pequeños granjeros, agricultores.
¿Conque rey surge el régimen monárquico de Roma?: Con Rómulo el cual se le atribuye la creación
del senado y publicación de leyes como la del matrimonio.
Primeros Reyes de Roma Preetruscos
1° Rey Rómulo
2° Rey Numa Pompilio: Organiza la religión, construye templos.
3° Rey Tulio Hostilio: Se distinguió por sus conquistas
4° Rey Anco Marcio: Extendió la ciudad de Roma
Reyes de Roma Etruscos
1° Rey Tarquino Prisco: Fue un rey guerrero y constructor construyó el sistema de cloacas y
desagüe de la ciudad.
2° Rey Etrusco Servio Tulio: Divide la población en 4 tribus, establece censos con fines
económicos.
3° Rey Tarquino el Soberbio: Déspota y opresor del pueblo, enemigo del senado. En esta época
roma se caracteriza por estar organizada en forma monárquica y la sociedad dividida en dos clases
patricios y plebeyos, la jurisprudencia está en manos de los pontífices, el derecho público se vincula
con el privado, la fuente del derecho es la costumbre.

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¿Cómo se repartía el régimen político u organización política de roma?: Entre el Rey, Senado y los
comicios.
¿Quién era el rey?: Era el Jefe único y vitalicio de la comunidad.
¿Quién integra el Senado?: Se integra por un grupo de ancianos (Padres) eran los de mayor
criterio experiencia y responsabilidad.
¿Qué eran los Comicios?: Asambleas en las que se el pueblo ejercitaba sus derechos.
¿Cuáles eran las clases sociales?: Eran dos:
1) Las plebeyas.-Eran la clase excluida de los derechos fundamentales
2) Los patricios.-Los hombre privilegiados
2.4. La república
En esta época encontramos una organización en forma de magistraturas, fusión de las clases
sociales, nace la primera ley escrita, la ley de los XII Tablas y surge el derecho honorario, se
seculariza el derecho.
La política internacional y la administración del estado estaban en las manos de los senadores.
¿Cómo se caracteriza la historia política de este periodo?: Por el conflicto Patricios-Plebeyos. La
causa de este conflicto es que los Patricios tenían el derecho de participar en asignaciones de
territorio conquistado y los Plebeyos no tenían derechos.
¿Cómo se clasificaba la organización de esa época?: Se clasificaba en Senado, Comicios y
Magistraturas.
¿Qué son las Magistraturas?: Era el conjunto de órganos o personas a las que asignaban funciones
publicas que antes ejercían exclusivamente le monarca. Estos cargos eran de carácter gratuito de
elección popular y se llamaban honores.
2.5. El imperio
¿De cuantas fases consta esta etapa?: El principado y el Imperio absoluto
El principado, primera fase
¿Cuándo empieza este periodo?: Empieza en el año 27 A. de C. Con Octavio, hijo adoptivo de
Julio Cesar, el cual adopta la imagen de restaurador, pero sucesivamente fue reemplazado por el
Imperio. Un Imperio en donde el Emperador ejercía poderes Públicos los que compartían
teóricamente por lo que esta fase se llama Época de la Diarquía. (Gobierno de dos).
¿Cómo era la Organización territorial?: El principado se divide en dos:
-En Imperiales: Eran ciudades fronterizas administradas por un lugarteniente.
-Senatoriales: Administrada por los Proconsuladores
¿Qué pasa en el primer siglo de Principado?: Surge un florecimiento económico, creando
industria y el comercio y se desarrollan las ciudades en Italia y aparece la escuela Clásica y las
figuras de los cristianos.
¿Qué pasa en el segundo Siglo del Principado?: Se consolida la figura del emperador.
¿Qué pasa en él ultimo siglo del Principado?: Existen crisis sociales y económicas, descenso de
natalidad, desmoramiento cultural, esto propicia el surgimiento de una nueva fase política llamada
Imperio Absoluto.
¿Cuál era la Organización Política del Imperio el Principado?:
-Magistraturas
-Senado
-Comicios
¿Cuál es la característica del Derecho en el Principado?: El derecho era el deporte favorito
Intelectual de los Romanos, todo hijo de buena familia debía tener conocimientos Jurídicos, el
derecho en esta época deja de ser oral para ser escrito.
El imperio absoluto (autocracia), segunda fase
Los Primeros años
En esta época Roma atravesaba por una aguda crisis económica, social y política, bandas de
forajidos asolaban su territorio, devastando sus campos y ciudades. A la muerte de Alejandro

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Severo inicio el gobierno de Diocesano, 50 años más tarde, Roma vive una época de anarquía total
pero a finales del siglo tercero el Emperador Diocesano elegido por las tropas, logra someter al
ejército al poder imperial, reformando administrativa y constitucionalmente el territorio.
Persuadido de la gran extensión del Imperio, comparte sus funciones gubernamentales entregando
en el año 286 a Maximiliano la parte occidental del Imperio con capital en Milán, reservándose la
parte oriental con capital en Nicomedia. A los dos hijos del emperador se les otorgo el titulo de
Augustos y se les designo un sucesor al que se le dio el titulo de Cesar, Galerio en el Oriente y
Constancio Cloro en el occidente por lo que del gobierno del Imperio queda en manos de cuatro
Jefes (Tetrarquía).
¿Qué trajo como consecuencia la caída del Imperio?: Dio fin la llamada Edad antigua y da inicio
la Edad media.
¿Cuáles son una de las causas de la decadencia Romana?:
-Desapareció la Aristocracia.
-Empobrecimiento de la Agricultura
-No dejo de devaluarse la madera Romana
-Desapareció el Oro
-Influencia Disolvente del Cristianismo
¿Cuáles son las características del Derecho en el Imperio Absoluto?:
- En esta época el derecho entra en decadencia
- El lenguaje clásico decae, él vulgarizándose el latín de la época
- Carencia total de producción jurídica.
- El cristianismo y el socialismo de estado influyeron en el abandono del estudio del derecho.
- La anarquía política se refleja en un desorden jurídico
¿Mencione algunas complicaciones anteriores a Justiniano?:
- Código gregoriano: Elaborado por jurisconsultos Gregorio
- Código Hermogeriano: Elaborado por el jurisconsulto Hermógenes
- Código Teodosiano: Obra de Tedosio II Gobernador de oriente
- Colecciones Mixtas de leyes.
- La obra jurídica de Justiniano. Este emperador nace en Iliria en 482 d.C. estaba casado con
Teodora. Ascendió al trono en 527 y gobernó hasta el 565. Con su muerte se considera finalizada la
historia y evolución del Derecho Romano. Reconstruyó el sistema de Derecho.
¿Cuáles son las obras jurídicas de Justiniano?:
-Código antiguo
-Novelas
-Digesto o pandectas
-Institutos
-Código nuevo

3. Derecho romano en Oriente, después de Justiniano y en Occidente


3.1. El derecho romano de la Edad Media en Oriente
¿Cuáles son las obras que destacan en la edad Media?:
-Paráfrasis de Teófilo
-La égloga
-Los basisilicos
-Hexabiblos o promptuarium
3.2. El derecho romano de la Edad Media en Occidente
En esta época a partir del siglo XII y por obra de la escuela de Bolonia, se activa el estudio del
derecho romano en la península Itálica tal fenómeno se llamó “La segunda vida del derecho
romano” El fundador de esta escuela fue el monje Irnerio.

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Al ser reconquistada Italia y al vencer a los bárbaros renace la supremacía del derecho romano,
entrando en vigor la compilación de Justiniano.
3.3. El derecho romano en la Edad Moderna: Renacimiento
A inicio del siglo XVI el derecho romano cobra renovados bríos debido al retorno del estado de los
grandes clásicos griegos y romanos.
La corriente renacentista influye en el contexto jurídico por la inevitable atracción del estudio del
Derecho romano.
a) El humanismo jurídico: el humanismo en el derecho esta representado principalmente por los
juristas franceses y tienen como finalidad el retorno a las fuentes originales del derecho romano.
b) Escuela del derecho natural: Sobresalen en esta escuela Juan Oldendorp y Samuel Pfendor.
Es una escuela que se dice partidaria del romanismo aunque algunos casos incompatible con el.
3.4. El derecho romano a fines de la Edad Moderna: siglos XVII y XVIII
En este periodo hay una decadencia del estudio del derecho romano pues se trata de sustituirlo por
ordenamientos jurídicos modernos.
3.5. El derecho romano en la Edad Contemporánea
¿Qué evento marca el inicio de la edad contemporánea?: La revolución francesa de 1789. En
este periodo inicia la codificación en el centro de Europa, esto produce como resultado un nuevo
florecimiento del derecho romano.
¿Cuáles son las escuelas alemanas que dan un impulso al derecho romano?: La escuela
histórica nacida en Alemania y la escuela pandectistica Alemana. Estas dos escuelas desarrollan
conceptos basados en el derecho romano.
¿Cuáles son algunas de las codificaciones de esta época?:
-Código de Prusia
-Código de Napoleón
-Código Alemán
-Hábeas juris.

4. Fuentes del derecho en Roma


4.1. Concepto y clases de fuente
¿Qué entendemos por fuente?: Lugar donde procede o se origina el derecho, el sitio donde emana.
4.2. Fuentes del derecho romano
¿Cómo se clasifican las fuentes?:
- Fuentes formales: La costumbre, ley, jurisprudencia, etc...
- Fuentes reales: son los elementos, factores y acontecimientos sociológicos que determinan el
contenido de la norma.
- Fuentes históricas: documentos, libros, papiros.
4.3. En la monarquía
¿Cuál es la principal fuente de derecho en este periodo?: Es la costumbre (llamada fuente
consuetudinaria)
¿Qué es la costumbre según Ulpiano?: Son los usos arraigados por el tiempo con la conformidad
tácita del pueblo. El derecho nació de las necesidades del pueblo romano consagrado por la
costumbre (hechos repetidos en el tiempo)
¿De acuerdo a la teoría Romano – canónica mencione dos elementos de la costumbre?
-Elemento objetivo: Es la repetición constante y prolongada de una determinada conducta.
-Elemento subjetivo: la convicción que tiene un grupo social de que esa conducta es jurídicamente
obligatoria por lo tanto debe aplicarse.

4.4. En la república
El derecho durante la república es un tránsito del derecho consuetudinario al derecho escrito.
¿Cuáles fueron las fuentes del derecho escrito en esta fase?:

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Las fuentes formales fueron:


- Las leyes comiciales (eran leyes obligatorias porque emanaba del pueblo)
- Los plebiscitos
- Los senadoconsultos (emitidos por el senado)
- Los edictos realizados por magistrados
- La costumbre
- Constituciones imperiales
4.5. En el principado
Constituciones Imperiales: En esta época aparece por primera vez esta fuente del derecho
producto de la voluntad del emperador. Estas eran las resoluciones de tipo legislativo dictadas por el
emperador con carácter obligatorio o fuerza de ley.
¿Cuáles son las 4 clases de constitución imperial?:
- Edicto: Disposiciones de carácter emitidos por el emperador
- Decreta: Resoluciones judiciales o sentencias dictados por el príncipe.
- Rescripta: respuestas dadas por el príncipe o consultas
- Mandato: Ordenes giradas por el emperador.
4.6. En el imperio absoluto
En esta época el emperador es el que interpreta en su totalidad la norma jurídica e impide la
actividad jurisprudencial.
¿Cuáles son los factores del derecho en esta época?: Las constituciones imperiales: Son las
fuentes del derecho en esta época y se les denomina leges.

5. Conceptos generales
5.1. El jus y el fas
¿Qué significa el término Jus?: El término se utiliza como sinónimo al de nuestra palabra
derecho. Jus = derecho.
¿Cómo utilizaban los romanos este término?: Los romanos utilizaban el término jus para
denominar tanto al derecho objetivo como al derecho subjetivo.
¿Qué debemos entender por Fas?: Por Fas debemos entender como la norma religiosa, el
derecho divino que regula las relaciones de los seres humanos con los dioses. Fas = Norma
religiosa
5.2. La equidad, la justicia y la jurisprudencia
¿Qué entendían los romanos por equidad?: El conjunto de principios superiores de lo que es
justo, atribuidos a un caso concreto al que si se le aplicara el derecho, se ocasionaría una evidente
injusticia. Equidad proviene del latín aequitas o aequus.
¿Qué entendían los romanos por justicia (justitia)?: La justicia es la constante y perpetúa
voluntad de dar a cada uno su derecho.
¿Qué era la jurisprudencia para los romanos?: Jurisprudencia – juris prudentia, significa
conocimiento del derecho. Era una fuente del derecho dictado por los senadoconsultos o
jurisconsultos.
5.3. Los preceptos del derecho
¿Qué significa la palabra precepto?: Significa regla o instrucción que se establece para regular un
arte o facultad.
¿Qué debemos de entender por precepto del derecho?: Aquellas reglas prácticas dictadas para
la convivencia social que, sin llegar a tener el carácter de normas jurídicas, son el fundamento de
todos los deberes jurídicos del hombre tanto en sus relaciones individuales como sociales.
¿De acuerdo al texto de Ulpiano cuales son los preceptos del derecho?
- Vivir honestamente - No hacer daño a otro - Dar a cada uno lo suyo
5.4. Derecho público y derecho privado
¿Cuál es el concepto que proporciona Ulpiano de derecho público y derecho privado?:

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-Derecho público: Regula las relaciones políticas y los fines que el estado debe alcanzar, se refiere
a la estructura del derecho romano.
-El Derecho Privado: Regulaba las relaciones entre los particulares.
¿De acuerdo a Ulpiano cuales son las partes en que se divide el derecho privado?:
- Derecho natural (Jus naturale): Aquel que la razón natural establece entre los hombres.
- Derecho de gentes (Jus Gentium) Es un derecho observado por todos los pueblos y establecido
por la razón natural entre todos los hombres, porque todas las naciones se sirven de este derecho.
- Derecho Civil (Jus Civile) El derecho de los ciudadanos que procede de la voluntad del pueblo y
que ha sido establecido especialmente para sus individuos, era el derecho propio de cada ciudad.
5.5. Dualismo entre el derecho civil y el derecho honorario
Esta división fue verdaderamente fundamental en toda la edad clásica pues el derecho civil era el
sistema más antiguo, fundado sobre la costumbre y la interpretación de los juristas. En su formación
el jus civile se contrapone a la lex, sin embargo su concepto poco a poco se amplia hasta
comprender las normas creadas por la lex y por todas las otras fuentes excepto las emanadas del
pretor. Este dualismo termina en el derecho Justiniano en el cual se fusionan las normas civiles y
pretorianas.
5.6. Derecho escrito, derecho no escrito, derecho común y derecho singular
¿Esta división atribuida Ulpiano del derecho que significa?:
-Derecho Escrito: (jus scriptum): Es el formulado y promulgado por una autoridad, el que se
manifiesta en forma escrita. Ejemplo ley, plebiscitos, los senadoconsultos, edictos, etc...
-Derecho no escrito: (jus non scriptum): Es aquel que esta formado por el uso, por la tradición, es
el derecho que se manifiesta en la conducta de los ciudadanos, es el derecho consuetudinario.
¿Cuál es derecho común?: También llamado derecho general, comprende reglas y deberes para
todos los ciudadanos sin excepción.
¿Cuál es el Derecho singular?: Establece disposiciones referidas solo a algunos individuos.
5.7. Interpretación de la ley
Interpretación significa desentrañar el sentido, alcance y significado de la norma.
¿Como puede ser la interpretación?:
-Interpretación gramatical (o literal)
-Interpretación lógica
5.8. Vigencia del derecho objetivo en el tiempo y en el espacio
Toda ley tiene un ámbito de vigencia temporal y espacial esto es que solo es obligatorio por cierto
tiempo y en determinada porción de espacio.
La vigencia del derecho objetivo en el tiempo, como vemos en Roma, es el principio de la
irretroactividad, que fue solamente conocido hasta el derecho clásico. Es decir una ley no se aplica
a actos nacidos con anterioridad a la publicación de la norma.
Como señalamos al principio en el derecho objetivo en el espacio, es la aplicación del derecho en
determinada porción de espacio.
5.9. Concurso, colisión y algunas reglas en relación con los derechos subjetivos
Hay concurso: Cuando las diferentes personas tienen derechos sobre el mismo objeto.
Existe colisión: Cuando dos derechos subjetivos concurren sobre un mismo objeto, sean
incompatibles entre si y solo uno de ellos pueda ejercitarse.
Reglas más comunes de derecho subjetivo:
1.- Primero en tiempo, primero en derecho
2.- Nadie puede transferir mas derechos de los que tiene
3.- El que puede lo más, puede menos
4.- Nadie está obligado a lo imposible
5.- Los derechos reales preceden a los personales

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6. Personas
6.1. Su concepto y clasificación
La palabra persona etimológicamente significa personare que significa: sonar fuerte, resonar.
Persona à per. – sonare à sonar fuerte, resonar
Concepto jurídico de persona: Todo ser susceptible de adquirir derechos y contener obligaciones.
Concepto de persona en roma: Estaba referido al hombre libre, en virtud de que el esclavo era
considerado como una cosa y a diferencia del derecho actual, no bastaba el nacimiento del ser
humano para ser considerado como persona.
¿Cómo puede ser la clasificación de las personas?:
- Personas físicas: Las que requieren de algún requisito indispensable, como el de presentar
signos que los caractericen como ser humano.
- Personas morales: A estas la ley les reconoce la capacidad de derecho, pero por carecer de
individualidad física requieren de representantes para actuar.
6.2. Las personas físicas
¿Cuándo inicia la existencia de las personas físicas?: Se inicia con el nacimiento.
¿Cuáles eran algunas de las condiciones que requería el recién nacido para poder adquirir
derechos?: Que el producto naciera con vida, con signos vitales. Y los proculeyanos sostenían que
el niño llorara al nacer.
De la capacidad de las personas físicas: Entendemos por capacidad, la aptitud o facultad de una
persona para ser titular de derechos, ejercerlos y contraer obligaciones.
La capacidad jurídica: Las personas físicas requerían además de la existencia con características
de ser humano, la capacidad jurídica denominada Caput.
¿Qué se requería para tener Caput o capacidad jurídica?: Requería de los elementos que deben
concurrir en la persona con el objeto de gozar de sus derechos denominados estados o status.
¿La capacidad de derecho requería de los siguientes elementos?:
- Estado de libertad (status libertatis).- Significaba ser libre, no esclavo.
Este estado se adquiría por:
1.- Nacimiento
2.- Manumisión: Medio por el cual se otorga la libertad a los esclavos
- Estado de ciudadanía (status civitatis): Consistía en ser ciudadano romano y no extranjero.
- Estado de familia (status familiale): Todos aquellos derechos que tenían los independientes de la
paria potestad.
Capacidad de obrar o de hecho: Se requería previamente de la capacidad jurídica ya que para
ejercer un derecho se requiere ser titular del mismo
Eran incapaces de hecho:
a) Los dementes
b) Los impúberes
c) Los pródigos
d) Las mujeres
Disminución o pérdida de capacidad jurídica (De la capitis deminutio): Disminución o perdida
de la capacidad jurídica según los estados que afectase, podían clasificarse en:
1.- Capitis diminutio máxima: Perdida del estado de libertad
2.- Capitis diminutio media: Perdida de la ciudadanía romana
3.- Capitis diminutio mínima: Perdida del estado de familia.
¿Qué era la infamia (ignominia)?: Era lo que privaba al ciudadano del ejercicio de los derechos
políticos, cuando cometían actos contra la moral y a las buenas costumbres. Era una sanción.
¿Causas que originan la infamia?:
1.- Robo. Rapiña
2-. Bigamia
3.- Usura

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4.- Inestabilidad
Extinción de la persona física: Tres causas
a) Por muerte
b) Esclavitud
c) Cualquier otra de la capitis diminutio
6.3. Del estado de libertad
El estado de libertad es el estado normal del hombre que permite actuar con libre albedrío de
acuerdo a su inteligencia y voluntad.
¿Concepto de esclavitud?: Es cuando alguien es sometido, contra lo que la naturaleza dicto, al
dominio de otra, era la condición de las personas bajo el dominio de su amo. “Es esclavo llamado
servi”
¿Cuál era la condición jurídica del esclavo?: El esclavo era considerado como una cosa, como
un objeto por lo que carecía de capacidad jurídica.
¿Cuáles son las fuentes de la esclavitud?: Puede ser en el nacimiento de causas posteriores a
este.
¿Cómo se extinguía la esclavitud?: Por manumisión o por imperio de la ley
¿Qué es manumisión?: Es el acto voluntario del amo por medio del cual otorga libertad a su
siervo.
Etimológicamente significa: Salida de las manos.
6.4. El colonato
Entre el hombre libre y esclavo encontramos en roma a una categoría de individuos denominados
colonos.
La palabra colonus significaba la condición del hombre libre atado a perpetuidad a la tierra de otro
para cultivarla y protegerla a cambio de pago en dinero o especie.
En Roma, el colonato surge por la escasez de esclavos derivada del exceso de manumisiones.
6.5. Estado de ciudadanía
El segundo estado para ser considerado persona física consistía en ser ciudadano romano, estos
gozaban de los privilegios y derechos públicos y privados.
Entre estos y los ciudadanos existió una categoría intermedia, la de los latinos.
6.6. Estado de familia
Si se pertenecía a una familia libre, esta característica le determinaba que en caso de escapar, su
situación seria la que tenía antes de su cautiverio, y si era jefe de familia su situación permanecería
como si nunca se hubiesen interrumpido sus derechos
6.7. De las personas morales
Eran las personas que carecían de existencia material y que tenían cierta capacidad de derecho, en
una rama eran las agrupaciones o asociaciones de individuos. Los cuales debían de tener
representantes.

7. La familia
7.1. Concepto
El termino familia tiene diversas acepciones, la definición se refiere a las personas, a las cosas o al
patrimonio.
1.- Concepto de familia por lo que se refiere a las personas se utiliza en 2 sentidos:
a) En forma restringida es el grupo de personas unidas entre si bajo la autoridad del jefe de familia.
b) En el ámbito de derecho civil es el conjunto de personas unidas por un mismo vínculo, llamado
agnotio
2.- Por lo que se refiere a las cosas y al patrimonio.
El término familia se utilizaba para designar el conjunto de bienes pertenecientes al paters familia.

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7.2. Fundamento y estructura de la familia romana


El fundamento de la familia romana era el poder detentado por una sola persona denominada paters
familia, la familia romana se caracterizaba por un régimen de tipo patriarcal donde existía una sola
persona, el paters familia era el único titular de derechos sobre los miembros de la familia. La familia
romana se considera como un pequeño estado.
¿Cómo estaba compuesta la familia (estructura)?:
- Patertes en línea recta, ascendientes y descendientes.
- En línea lateral, hermanos propios o hermanas de ascendientes o de descendientes.
7.3. La patria potestad
En Roma la patria potestad consistía en el poder que tenía el jefe de familia sobre sus hijos.
Características:
a) Se ejercía solo por los ciudadanos romanos sobre sus descendientes.
b) Tenía por objeto el interés del jefe de la familia.
c) Le correspondía la patria potestad al ascendiente de sexo masculino de más edad.
d) No podía ser ejercida por la madre.
Fuentes de la patria potestad:
- Por matrimonio -Por adopción - Por legitimación
Formas de extinción de la patria potestad:
1. Muerte del pater familia
2. Por la muerte del hijo
3. Por designación del hijo para funciones publicas de importancia
4. La elevación del hijo a sacerdote
5. Por disposición judicial
6. Por emancipación
7.4. El matrimonio
En roma existían 2 formas de unión matrimonial:
- Unión monogámica: De un hombre con una mujer
- El concubinato: era la unión de un hombre y una mujer sin que los una un vínculo jurídico, sino
filial.
¿Concepto de Justas nupcias?: En la unión del hombre y la mujer con el propósito de vivir en
comunidad indisoluble.
¿Cuáles eran las formas de matrimonio?:
-Justas nupcias cum manu: Era aquel matrimonio donde la mujer ingresaba a la potestad de la
familia del esposo.
-Justas nupcias sine manu: En esta forma el marido no tenía poder alguno sobre la mujer ya que
esta seguía perteneciendo a paters familia natural.
¿Cuáles eran los requisitos para contraer justas nupcias?:
a) Capacidad jurídica
b) Capacidad sexual
c) Consentimiento de los contrayentes
d) Consentimiento de los padres familia
¿Cuáles eran las formas de comprobar el matrimonio?:
a) Por testimonios de amigos y vecinas
b) Por documento redactado que prueba la entrega del dote
c) Por acta firmada por tres testigos
¿Cómo era la disolución del matrimonio?:
a) Por la parte de uno de los cónyuges
b) Por pérdida de la libertad
c) Pérdida de la ciudadanía romana
d) Por divorcio

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Las segundas nupcias fueron mal vistas por los romanos pero se podían llevar a cabo.
7.5. Los esponsales
Los esponsales consistían en una promesa hecha por los novios a sus respectivos pater familia
para la celebración de un futuro matrimonio.
7.6. El concubinato
Los romanos la consideraban como una forma de matrimonio. Era la unión de orden inferior,
duradera y estable entre el hombre y la mujer.
Para ser considerado concubinato se requerían ciertas condiciones:
a) Que se celebren con personas con capacidad sexual.
b) Que solo tuvieran una concubina.
c) No se permitía cuando existiera esposa legítima.
7.7. Matrimonio sine connubio
Este matrimonio es el que podía contraer todos aquellos que no tuvieran el jus connubium, ejemplo:
entre un ciudadano romano y una peregrina o una latina.
Efectos del matrimonio sine connubio:
-El marido no podía obtener un rango social.
-El marido no podía obtener patria potestad sobre los hijos
-Los hijos tenían la calidad de peregrinos
7.8. El contubernio
Consistía en la unión entre una persona libre y una esclava.
7.9. Tutela y curatela
Tutela, significa protección o defensa.
La tutela: Es el poder otorgado por el derecho civil a una persona con el objeto de que esta proteja
a otra incapaz por razones de edad o de sexo.
La curatela: Es el poder otorgado por el derecho civil a una persona con el objeto de esta
represente y proteja aquella persona incapaz de obrar ya sea por causa particular o accidental.
Clases de tutela:
-Tutela a impúberes
-Tutela a infantes
-Tutela testamentaria: Donde el paters familia nombraba a un tutor para su hijo en el testamento.
-Tutela legítima: Era determinada por la ley a falta de tutela testamentaria.
-Tutela dativa: La designación era hecha por el magistrado.
Forma de Extinción de la tutela:
a) Cuando llegaba el pupilo a la pubertad
b) Por muerte del pupilo
c) Por muerte del tutor
d) La distinción del tutor
e) Por la llegada de un término
¿Quien designa a los curadores?: Los magistrados.
¿A quienes se les nombraba curador?:
- A los furiosi: Los enfermos de sus facultades mentales.
-Del prodigio: Aquellas personas que dilapidaban bienes recibidos por testamento.
-Del menor púber de 25 años

8. Derecho Procesal civil


8.1 Protección de los Derechos
Toda rama jurídica para tener eficacia debe contener disposiciones que procuren su vivencia y
contribuyan a su defensa. Es por tanto indispensable que exista una adecuada protección de los
derechos que se logran mediante la creación de órganos competentes a quienes incumbe reconocer
y sancionar por medio de una sola decisión llamada sentencia.

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Los primeros años ante la Ausencia de organismos especiales por parte del Estado para administrar
Justicia el Jefe de Familia era el encargado de resolver conflictos.
8.2 El Proceso y sus Clases
Podemos considerar el proceso como el camino que va desde la sentencia hasta la ejecución.
Los romanos no distinguieron el derecho privado del derecho procesal, ya que en sus fuentes
aparecen entremezclados. Sin embargo encontramos una diferencia marcada entre Proceso Publico
y Proceso Privado.
Proceso Público: Era iniciado por el magistrado o por cualquier ciudadano en representación de la
comunidad.
Proceso Privado: Se iniciaba por acto de la parte demandante en donde un juez privado designado
por las partes resolverlo.
8.3 El procedimiento y sus Clases
Procedimiento: Es el conjunto de formalidades que se deben observa durante el transcurso del
proceso.
¿Cuáles eran las dos clases de Proceso en Roma?
A) Procedimiento Penal: Era un proceso público promovido a iniciativa del Magistrado o por
cualquier ciudadano. (Victima, familia o cualquier otro).
B) Procedimiento Civil: Comprendía las controversias entre los particulares entre si.
8.4. Organización Judicial
Las funciones Judiciales en el sistema de orden de los juicios privados estaban encomendadas a los
Magistrados y a los Jueces.
Los Magistrados
Intervenían en la primera fase de Proceso y eran aquellas personas que coordinaban el desarrollo
de esta primer instancia y precisaban el objeto de los debates.
Los diferentes magistrados:
a) Con jurisdicción en Roma
b) Con Jurisdicción en Italia
c) Con Jurisdicción en las Provincias.
Los Jueces
Encontramos dos clases de Jueces
a) Los jueces particulares; designados para cada asunto y su actuación terminaba al dictar
sentencia.
b) Los jueces que Componen los Tribunales Permanentes
Las Partes en el Proceso son 2:
El Actor y el Demandado o Reo.
Las partes Auxiliares
Eran los testigos, Oradores y fiadores.
8.5. Procedimiento de las Acciones de la Ley.
Las Leyes Acciones.
Consistían en el procedimiento llevado a cabo por los ciudadanos Romanos ante los Magistrados
con el objeto de hacer valer los derechos subjetivos.
Tramitación del Proceso
- El proceso se iniciaba por parte del demandante quien ordenaba al demandado comparecer ante
el magistrado.
- Las partes debían presentarse ante el Magistrado.
8.6. El procedimiento Formulario
Se llamaba así por el empleo de una formula escrita redactada por el Magistrado que contiene las
pretensiones de las partes y que sirve de base para que el Juez resuelva.
La Formula:

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Es la redacción por escrito de un conjunto de frases técnicas mediante la cual se fija el contenido de
proceso.
La Litis Contestación:
Es redactada por el Magistrado y entregada al actor (es la sentencia)
La instancia Apud Judidum:
En esta etapa las partes iniciaban sus debates y ofrecían las pruebas para que finalmente se
pronunciara sentencia.
8.7. Los Procedimientos Especiales
Los procedimientos especiales eran procedimientos sumarios para resolver los litigios, el Magistrado
en virtud de su imperlum conoce de asuntos que no requerían de un verdadero Judidum, adoptando
medidas extraprocesales para situaciones especiales.
8.8. Procedimiento Extraordinario.
Era un procedimiento para determinadas materias como alimentos, fideicomisos, cobro de
honorarios etc.
Desarrollo del procedimiento
El procedimiento se iniciaba con la estación o notificación del demandado transformándose de un
acto privado a un acto publico, realizada la petición del actor por un oficial publico, el demandado
podía contestar la demanda, presentando una fianza para garantizar su presencia en el proceso, ya
que de no presentarla podría ser encarcelado todo el tiempo durante el proceso.
Después de contestar la demanda se presentaba las pruebas (testimonial, juramento, documental
presunciones y confesional). Después concluida esta etapa seguía la sentencia.
8.9. Las acciones
El derecho romano la palabra acción (actio) tuvo diferentes aceptaciones, originalmente significaba
acto.
La palabra Acción podemos emplearla en 2 sentidos
-Acto formal: Es el acto que inicia el proceso.
-Acto material: Es la reclamación de un derecho.
9.- Derecho patrimonial romano
9.1 Concepto y clasificación de las cosas
Concepto de la palabra cosa: Comprende todo lo que puede procurar a las personas una utilidad.
El estudio de las cosas consiste en el análisis de estos derechos sobre una cosa.
Clasificación de las cosas:
1. Las cosas en el patrimonio: Las cosas que se pueden apropiar.
2. Las cosas fuera del patrimonio: Son las cosas que no se pueden apropiar porque pertenecen a la
nación.
3. Las cosas divini juris: Las cosas pertenecientes a los Dioses, ningún humano podía apropiarse de
ellas.
4. Las cosas humani juris: Las cosas en las que si se podía apropiar el humano.
5. Las cosas corporales e incorporales.
9.2. Noción y clasificación de los derechos reales
Concepto de derecho real
Son los diferentes beneficios que el hombre puede obtener de una cosa.
Clasificación de los derechos reales
1. La propiedad
2. Las servidumbres: Servidumbre personales, Servidumbres reales
3. La posesión.
9.3. La posesión
Es el hecho de tener en su poder una cosa corporal reteniéndola materialmente, con la voluntad de
poseerle y disponer de ella como lo haría el propietario.

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9.4.- La propiedad
Concepto de propiedad
Es el derecho mas completo que se puede tener sobre una cosa corporal. Estos beneficios se
resumen en el uso, disfrute de la cosa.
9.5. Derechos reales de goce sobre las cosa ajena
Son las servidumbres como el usufructo
9.6. Derechos reales de garantía.
El deudor s un tercero, en su nombre trasmite una cosa al acreedor para garantizar el pago de una
deuda, la transmisión iba acompañada de un convenio denominado fiducia.

10. Derecho patrimonial romano


Era el patrimonio de toda la familia que estaba en manos del paters familia.
10.1. Teoría de las obligaciones
Era los deberes que tenían que cumplir frente a terceros
10.1.1 Concepto y génesis de las obligaciones romanas
Concepto de obligaciones
En roma el derecho de crédito o también llamado obligaciones, una relación entre dos personas de
las cuales una, el acreedor, puede exigir a la otra el deudor un hecho determinado.
10.1.2 Clases u Obligaciones
Las obligaciones se dividen en:
1. Obligaciones civiles
2. Obligaciones honorarias
10.1.3.- Fuentes de la obligación
Las fuentes de la obligación: contrato, delito, cuasicontrato y cuasidelito y pactos Vestigos
10.1.4 Elementos de las obligaciones
De la definición de la obligación surgen 3 elementos:
a) Un sujeto activo el acreedor
b) Un sujeto pasivo el deudor
c) Un objeto: Un acto que el deudor debe realizar.
10.1.5 Transmisión de las obligaciones
Es la transmisión de un deber de hacer y de cumplir, como la transmisión de un derecho de crédito
que tiene el acreedor, y por otro la transmisión de una deuda, y tener que pagarla
10.1.6 Extinción de las obligaciones
a) El pago b) La novación c) El mutuo desistimiento d) La confusión e) La muerte del
deudor.

11. Contratos y cuasicontratos


11.1 Concepto de contrato y sus elementos
Concepto de contrato
Es aquel acuerdo entre dos o mas personas respecto a un objeto determinado se dice que hay entre
ellas convención o pacto.
Cuales son los elementos de contrato:
1. El consentimiento de las partes
2. su Capacidad
3. Un objeto válido
11.2 Clasificación de los contratos
Tiene varias clasificaciones
1. Contratos verbales
2. Contratos literales
3. Contratos consensuales

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4. Contratos reales.
También pueden ser:
1. Contratos de derecho estricto
2. Contrato de buena fe
Otra clasificación:
1. Contratos unilaterales
2. Contratos sinolagmoticos
Otra clasificación:
1. contratos según el uso del cual se destina.
11.3 Los contratos verbales
Se forman por la pronunciación de palabras solemnes que hacen más preciso y mas cierto el
consentimiento de las partes.
11.4 Los contratos literales
Se realizan con la ayuda de menciones especiales escritos por el acreedor en un registro
doméstico.
11.5 Los contratos reales
Los contratos re o reales no están perfectos si no cuando el acuerdo de las partes va seguido de la
tradición de ciertas cosas, entregados por el que se hace acreedor al que se obliga.
Los contratos reales se clasifican en:
-Comodato
- Depósito
- La prenda
11.6 Los contratos consensuales
Se forman por el solo acuerdo de las partes y son cuatro:
- La venta
- Arrendamiento
- La sociedad
- El mandato
11.7 Contratos innominados
Los contratos innominados es pues una convención sinalagmática no clasificada entre los contratos
nominados y que ha sido ejecutada por una de las partes en vista de una representación recíproca.
11.8 El pacto (constituido)
El pacto constituido es aquel en que una persona conviene con otra que le pagará a día fijo una
deuda preexistente.
11.9 La donación
Es un traslado de propiedad hecho a titulo de dadiva.
11.10 Cuasi contrato
Cuando una obligación es generada por un hecho lícito o una manifestación de la voluntad
unilateral, pero de tal suerte que no haya ni contrato ni delito, los romanos decían que nacía el cuasi
contrato o cuasi delito.

12.- Fuentes de las obligaciones


Según Gayo las obligaciones derivan de las fuentes, el contrato y el délito, ominis enim oligatio vel
ex contratum nascitur vel ex delicto, y eso significa que toda obligación que nace del contrato, nace
del delito, pero en la res cotidiane, nace una obligación tripartita de la causa de las obligaciones,.
Las obligaciones nacen del contrato o del delito, o por un cierto derecho peculiar de varias especies
de causas.
Según Justiniano, la tripartición de las fuentes de las obligaciones, se transformo en cuatripartición,
que puede considerarse como el concepto de contrato, como un acuerdo de voluntades productivo
de obligación, aunque el cuasicontrato se parece al contrato por su licitud vemos que es

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inadecuado, sin embargo carece del consentimiento entre las partes como elemento constitutivo del
mismo.
Son los hechos jurídicos que dan origen a ellas.
12.1 Delitos y cuasidelitos
El delito:
Es un hecho ilícito, una infracción castigada por la ley.
Cuasidelito:
Una realización de hechos con consecuencias generadas por un hecho lícito.
12.1.2. Delitos públicos y delitos privados
Publicos ponían en peligro evidente a toda la comunidad se perseguían de oficio por las
autoridades o a petición de cualquier ciudadano, y se sancionaban con penas públicas.
Privados del ius civile: el furtum, apoderamiento ilícito de una cosa mueble ajena, sus elementos
eran:
* Aprovechamiento ilegal.
* La intención dolosa y;
* El afán de lucro.
Privados de daño en propiedad ajena: era el daño injustamente causado en el detrimento o
perdida de una cosa que sufre una persona en su patrimonio, causado por otra, sin que haya
existido alguna relación jurídica entre ellas, y sin afán de lucro de la que cometió el delito.
Privados de injurias y lesiones: todo lo que lesionara la integridad física o moral de una persona.
12.1.3. Otros actos ilícitos generadores de obligaciones.
a) La ley en forma directa.
b) La pollicitatio ye l votum.
c) La sentencia.

13.- Derecho sucesorio


13.1 Fundamento y concepto de la sucesión hereditaria
Concepto de sucesión:
Es la transmisión de bienes y deudas a otra persona llamada heredero por parte del de cujus.
Cuales eran los tipos de sucesión:
· Sucesión universal mortis causa
· Sucesión intestada
· Sucesión testamentaria
· Sucesión singular mortis causa.
13.2. Adquisición de la herencia.
• Si el heredero era un HERES SUUS adquiría de acuerdo con el ius civile la herencia la
mera apertura del testamento y no podía rechazarla..
• Si el heredero era esclavo del test se calificaba de heredero necesario, no tenía ninguna
posibilidad de sustraerse a la herencia aunque esta se compusiera de más deudas que
bienes y créditos
• Si el heredero instituido era un extraño necesitaba su aceptación expresa o tácita para que
adquiriera la herencia.
13.3. Sucesión universal mortis causa.
En dos sentidos se toma la palabra sucesión significaba la trasmisión el hecho de traspasar la
universalidad de los bienes y de los derechos del difunto o la misma universalidad en cuyo caso
comprenda al patrimonio del difunto
13.4. Sucesión intestada.

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13.5. Sucesión testamentaria.


Testamento: es un acto solemne por el cual una persona instituye a su heredero(s). Es una
manifestación de última voluntad, es decir, un acto esencialmente revocable, esta ultima
circunstancia no causa graves problemas jurídicos, ya que es un acto unilateral.
Tipos de testamento:
a) El testamentum militare. Podía hacerse con sangre dentro del espudo y con la espada en la
arena, un solo testigo bastaba (tiempos de guerra).
b) El testamento del padre a favor de sus hijos. Verbal y entonces bastaban dos testigos. Al
ser escrito, era suficiente una declaración ológrafa sin testigos.
c) El testamento hecho en el campo. Por la dificultad de encontrar ciudadanos libres que
pudieran ser testigos, bastaban en este caso 5 testigos.
d) El testamento hecho en época de peste. Para disminuir el peligro de contagio los testigos
podían venir a firmar en visitas sucesivas, de manera de que este testamento no se hace en
un solo acto.
e) El testamento tripartitum.
f) Testamento común y corriente. El que testador guardaba entre sus papeles.
g) Testamento principi oblatum. El depositado en poder del emperador, para ser guardado en
el archivo del palacio.
13.6. Sucesión singular mortis causa.
Tenía por objeto crear nuevas situaciones jurídicas, a tales negocios podían añadirse cláusulas
especiales que suspendían el nacimiento de la nueva situación (términos o condiciones
suspensivos), se extinguía reestableciendo la antigua (términos o condiciones resolutorios), oque
imponía prescripciones al beneficio que la nueva situación ofrecía a determinadas personas o
cargas.

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IV. HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO

1. INTRODUCCIÓN
1.1 CONCEPTO Y CONTENIDO DE LA DISCIPLINA
Es la disciplina que estudia de manera sistemática, crítica e interpretativa los fenómenos jurídicos
del pasado que han tenido verdadera importancia y trascendencia en la sociedad.
1.2 HISTORIOGRAFÍA JURÍDICA MEXICANA
Una manera sencilla de definirlo es la siguiente: “historia de la historia”, es el estudio del modo como
se ha hecho la ciencia de la historia o a través del tiempo, de manera individual o por corrientes o
escuelas.

2. NUESTRAS RAICES
2.1 INDÍGENAS
2.1.1 MARCO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO MESOAMERICANO.
Esta región comprende el espacio que va del Trópico de Cáncer, en la República Mexicana hasta
Nicaragua en Centroamérica. En la cultura mesoamericana han sido señaladas tres grandes etapas:
la preclásica, la clásica y la posclásica.
2.1.2 ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS MEXICAS.
La base de toda organización política y social era el calpulli, en cuanto a la organización social
descansaba sobre las bases de una división entre dos clases: la dirigente “pipillin” y una gran masa
trabajadora “macehualtin”.
2.1.3 PRINCIPALES INSTITUCIONES MEXICAS Y LO JURIDICAMENTE VALORABLE.
Un conjunto de calpullis integraba una unidad política denominada aotocayotl mismo que era
gobernado por el tlatoani, que era un gobernante vitalicio con poder judicial, político y militar.
El tlatoani escogía una especie de adjunto suplente que se llamaba “cihuacoatl” quien lo auxiliaba
en el gobierno, además presidía el tribunal supremo “teopilcali”, otros tribunales eran el “tlaexitlan” y
el “tecalli”.
2.2 ESPAÑOLAS
2.2.1 MARCO HISTÓRICO DE REFERENCIA
En el aspecto jurídico el sistema romano-canónico se impondría en nuestro país a través del
derecho castellano, no solamente porque así se estableció desde un principio, sino también porque
las autoridades llamadas a gobernar la Nueva España estaban formadas en la tradición jurídica
castellana y por lo mismo ese era el régimen de aplicar.
2.2.2 EL PROBLEMA DE LA DISPERSIÓN LEGISLATIVA EN LA EDAD MEDIA
Se conocían dos etapas: la alta edad media y la baja edad media. En la alta edad media se
identificaba por la multitud de entidades políticas, muchos de los cuales respondían al mismo tiempo
a diversos núcleos de poder (rey, señor, etc.), con esferas de influencias muy mal diferenciadas, ello
fue la causa de infinidad de sistemas jurídicos de lo mas dispar que florecieron, cada núcleo de
población pretendía tener su propio ordenamiento jurídico a los cuales en términos generales se les
conocía como “fueros municipales”.
2.2.3 BUSCANDO LA UNIFICACIÓN LEGISLATIVA EN CASTILLA
Esto corresponde a la baja edad media en donde se inicia la unificación política, sería iniciado por
Fernando III, el “santo” pero sobre todo su hijo Alfonso X el “sabio”, fue quien realmente llevó al
derecho castellano a los primeros plenos de la Europa medieval , aunque no logró la unificación
pero sentó las bases para ello.
Alfonso X mandó traducir del latín al castellano, con algunas modificaciones por lo que no era
exactamente igual, el “Liber Judiciorum” con lo que se llamó “Fuero Juzgo” mismo que se otorgó
como fuero municipal o varias localidades. Mandó también preparar una clase de “código tipo” o
“modelo” para otorgarlo a todas aquellas poblaciones que no tenían fuero propio a este cuerpo

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legislativo se le llamó “fuero real” aunque no fue muy bien aceptado. Después se dictaron también el
ordenamiento de Alcalá o “Leyes de Alcalá”.
2.2.4 LA FORMACIÓN DEL DERECHO COMÚN
Durante el siglo XV varias cortes pidieron a los soberanos hicieran una recopilación de las diversas
disposiciones legislativas entonces dispersas, la cual no se logro hasta 1480 a petición de las cortes
se reunieron el Toledo encargando los reyes católicos la misión al doctor Alfonso Días de Montalvo
quien lo concluyó e imprimió en 1484 con el nombre de “Ordenanzas Reales de Castilla”.
Finalmente quien logro recopilar de manera oficial el disperso derecho castellano fue Felipe II en
1567 con la recopilación de leyes de estos reinos popularmente conocida como la nueva
recopilación que junta con los siete partidos se aplicarían en México colonial.
En 1865 se hace otra recopilación por Juan de la Reguera Valderrama llamada “Novísima
Recopilación de Leyes de la Nueva España”.

3. DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA
3.1 MARCO JURÍDICO DE LA EMPRESA COLOMBINA
Dentro de las principales instituciones jurídicas que los castellanos utilizaron para sus empresas
colonizadoras en las indias, mencionaremos la capitulación, la hueste y la instrucción.
Capitulaciones.- Es una forma de convenio de origen medieval mediante la cual los soberanos de
castilla acordaban con los particulares una serie de concesiones a cambio de especiales servicios a
la corona.
Hueste.- Era una institución de origen medieval, de naturaleza castrense, mediante la cual un señor
o un consejo municipal, con sus propios medios formaba un ejército para realizar, a nombre del rey
un hecho de armas a cambio de ciertos privilegios, particularmente sobre el territorio que se ganase.
Instrucción.- Documento en el que la autoridad indígena daba las reglas a las que se debería
someter la expedición tales como la forma en que debería realizarse la hazaña, el comportamiento
de los expedicionarios, etc.
¿Cuál fue el marco jurídico de la empresa colombina?
Encontramos el documento conocido como las capitulaciones de Santa Fé, que no es más que un
acuerdo al que llegan los reyes Católicos y Cristóbal Colon en 1492.
¿Qué contenía dicho documento?
Ciertos principios en los que se establecía que las tierras que encontrase en su camino a la india
quedarían incorporada a la Corona de Castilla.
¿Cuáles fueron las principales instituciones jurídicas que utilizaron los castellanos?
- En la capitulación, el objetivo principal fueron los descubrimientos y conquistas; eran permisos,
licencias.
- La Hueste, era una institución de naturaleza castrense, mediante el cuál un señor o un consejero
municipal, con sus propios medios, formalizaban un ejército para realizar a nombre del rey, un
hecho de armas; también iban autoridades fiscales para cobrar impuesto.
- La instrucción, era un documento en el que la autoridad indiana, daba las reglas a las que se
debería someter la expedición. Se delegaba el mandato o poder en los caudillos la facultad coactiva
y la jurisdicción militar, civil y criminal, pero su valor principal fue el político.
3.2 EL PROBLEMA DE LA JUSTIFICACIÓN.
Fue creada para dirigir desde el punto de vista político a las colonias, cuidando no fuesen afectados
los interese reales.
3.3 REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS CONQUISTAS
I.- Los descubrimientos tenían que ser probados en cristiandad y buena conciencia, celosos de la
honra de Dios y servicio nuestro, amadores de la paz.
II.- Procuraran entender la tierra que se hallasen. El 13 de julio de 1573 el rey Felipe II promulgó las
“Ordenanzas de los Nuevos Descubrimientos, Nuevas Poblaciones y pacificación de los Indios”.

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3.4 EL HUMANISMO JURÍDICO. LA SEGUNDA ESCOLÁSTICA SU INFLUENCIA EN


AMÉRICA
¿Cuál fue la influencia en América de la segunda escolástica?
La Europa Medieval alcanzó una unidad espiritual, en el mundo de las ideas y su máxima expresión
en el siglo XIII, encontramos el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, y muchas veces se
identifica la Escolasta con lo mismo.

4. DERECHO NOVOHISPANO
4.1. Sistema de fuentes Legislativas
¿Cómo surge el Derecho Novo hispano?
Debido a la influencia de Madrid era tan preponderante.
¿Cuál fue el sistema de fuentes Legislativas?
Una de las principales fuentes del derecho es la legislación, de ella emanan, ordenanzas
reglamentos, decretos, cabe aclarar que algunas normas del derecho indiano valían solo en algunos
territorios ultramarinos.
¿Cuál fue el fomento de toda legislación de la nueva España?
Era la corona y su ratificación era necesaria para que tuviera validez, y encontramos a los virreyes
gobernadores.
4.2. Fuentes Formales
¿Cuáles son las fuentes formales en la Nueva España?
- Primera Legislación.
- La doctrina; uno de los principales autores es Juan Solórzano Pereira, Juan de Matienzo (1567),
etc.
- La Costumbre; Autorizada por las autoridades
- La Jurisprudencia; El papel creador de la jurisprudencia ha sido reconocido.

5. Derecho Indiano
5.1. Primeros Proyectos de Recopilación
¿Cuáles fueron los primeros proyectos de recopilación?
Encontramos a López Velasco y Ovando a Diego de Encinas reforma la labor recopilatoria indiana
se limitó a transcribir y ordenar literalmente las disposiciones indianas.
El consejo de indias encargó en 1602 a Diego de Zorrilla, la formación del necesario proyecto de
recopilación de leyes indias, después de más de 100 años de recopilación se llega al feliz término
de la recopilación indiana.
5.2 Recopilación de Leyes de las Reinas de Indias
En la recopilación de 1680 da una unidad a la dispersión colonial; por ello esta recopilación
representa la base y principio del que debe partir cualquier trabajo histórico-judicial indiano, se
confirma de haber sido el único, cuerpo legal general que cedió para indias durante los 300 años.
Posteriormente encontramos como ultimo esfuerzo recopilador indiano, el “Nuevo código de las
Leyes de india”; se proyecto en la segunda mitad del siglo XVIII, no se trataba de un código sino
más bien de una recopilación.
5.3 Literatura Jurídica Indiana
Las leyes de indias, la legislación española, legislación adicional en distintas materias, civil, penal y
de trabajo, que se fue integrando con las Reales Cédulas que para casos concretos expedía el
monarca español y que en rigor constituyeron moldes a seguir en casos similares.
5.4 Reformas borbónicas.
A partir de los años cuarenta del XVIII, comienzan a darse algunas de estas reformas en la Nueva
España. La legislación así lo sugiere; por ejemplo, en cuanto a la Iglesia, la Corona redujo el poder
del Arzobispado de México y limitó las funciones de los obispos (por pragmática real, 1748), prohibió
la intervención del clero en la redacción de testamentos civiles (1754), ordenó la expulsión de los

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jesuitas (1767), dispuso que la doctrina se enseñase en español (1772), estableció leyes
desamortizadoras para enajenar bienes raíces de hospitales y otras obras benéficas (cédula real,
1798).
En otro orden de cosas, se contrarrestó el poder del virrey y el de la Real Audiencia. Algo muy
importante fue la modificación del aparato burocrático desplazándose a peninsulares residentes así
como a criollos, para dar cargos a profesionales inmigrantes. De estos cambios ha quedado una
vasta y reveladora legislación sobre las diferentes formas y normas establecidas por los Borbones.
El proyecto borbónico se impulsó en la metrópoli y sus dominios bajo el reinado de Carlos III;
deseoso de conocer lo que tenía en la Nueva España, envió al conde José de Gálvez hacia 1765. A
pocos años de su llegada, éste reorganizó la educación, el ejército y el sistema aduanal; creó el
estanco del tabaco y nuevos impuestos, y estableció lo más importante de las reformas borbónicas:
el sistema de intendencias, cuya ordenanza fue promulgada en 1786. Esta real ordenanza, de
carácter general y de observancia obligatoria, reunió una serie de disposiciones, destinadas a
regular u ordenar homogénea y sistemáticamente las instituciones novohispanas. Su aplicación fue
decisiva para la organización integral, y vino a ser una especie de constitución en la época, aunque
la ejecución de sus disposiciones tropezaría con problemas.
Gracias al sistema de intendencias, se implantó precisamente una nueva organización territorial y
administrativa. Las intendencias abarcaron los factores político, económico y militar de sus
jurisdicciones, y quedaron bajo la autoridad de los intendentes nombrados por el monarca, con
funciones de justicia, hacienda, guerra y policía de provincia, quienes sustituyeron a los
gobernadores provinciales. La división territorial tomó como base las provincias existentes para
formar doce intendencias, cuyos nombres fueron los de las ciudades capitales: México (sede de la
Intendencia General o Superintendencia), Puebla, Veracruz, Mérida, Oaxaca, Valladolid,
Guanajuato, Zacatecas, Durango y Arizpe.
La capital de la Nueva España adquirió otra fisonomía al surgir edificios palaciegos, tránsito de
carruajes, billares y cafés, así como una serie de obras públicas: instalación de alumbrado público,
saneamiento de calles, reparación y ampliación del acueducto de Chapultepec, establecimiento de
hospitales.

Durante los siglos XVII y XVIII, la sociedad se hizo más compleja por la mezcla racial. El proceso del
mestizaje fue creciente e incluyó no sólo al elemento blanco unido al indígena, sino también a las
múltiples castas cuyo origen se fue alejando cada vez más del tronco común.

6. Principales instituciones del gobierno indiano


6.1 Metropolitanas
¿Qué es el Derecho Metropolitano?
Se refiere a la expresión legislativa del derecho indiano y encontramos.
- La ley
- La real pragmática
- La real provisión
- La real cedula
- La real carta
- La real ordenanza
- Y la real instrucción
Explica cada una de ellas
La ley: Eran cuerpos protocolarios, cuya única misión era intervenir en la transmisión hereditaria de
la corona.
La real pragmática: Era emitida por el rey, constituyo la más relevante forma de creación del
derecho indiano.
La real provisión: Precepto dado por el rey de contenido especifico, ejemplo: Un nombramiento.

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La real cedula: Fue la manera más usada para legislar por los monarcas castellanos.
La real carta: Es un escrito en el que el soberano contesta cuestiones que los súbditos lo plantean.
6.2 El Virrey y el Superior Gobierno
El Virrey era la única autoridad absoluta quién a su cargo unía el del Presidente de la Real
Audiencia; Gobernador General, Capitán General, Intendente de la Real Hacienda y Administrador
del Regio Patronato de Indias.
6.3 Locales y Municipales
Monarca y alcaldes y corregidores.
6.4 Judiciales
- El tribunal de la Santa Fe, conocido comúnmente como Tribunal de Inquisición, que se ventilaban
asuntos contra la religión católica.
- El Tribunal de Minería. Se creó para dirimir cuestiones únicamente de ésta índole.
- Tribunal Militar de la Acordada, que castigaba delitos graves contra la disciplina militar, así como
a maleantes y salteadores de caminos.

7. La independencia y el Derecho
7.1. La Revolución Francesa. Aspectos Jurídicos, Constitución Revolucionaria y
Códigos Napoleónicos
¿Durante la Revolución Francesa que aspectos jurídicos podemos señalar?
En Francia, el clero y la nobleza, eran las clases dominantes. El resto de la población vivía en
condiciones muy desfavorables y tenia que pagar tributos cada vez mayores.
¿Qué sucede con estos abusos?
En 1789 se unen representantes de los grupos sociales descontentos y acordaron elaborar una
nueva constitución, sus objetivos eran suprimir los privilegios al clero y a la nobleza, y a garantizar la
libertad e igualdad de los ciudadanos, situación que no fue aceptada por el rey; ante tal negativo se
levantan en armas; y finalmente cedió al rey Luís XVI.
¿Qué expidieron dicho grupo y qué personaje sobresalió?
La famosa Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano. Sus principales artículos son:
1. Los hombres nacen libres e iguales en sus derechos
2. Los derechos naturales e imprescriptibles son la libertad, la propiedad, la seguridad y la
resistencia a la opresión
3. La soberanía reside esencialmente nación
4. Todo hombre es inocente mientras no sea declarado culpable
El personaje que sobresale es el general Napoleón Bonaparte.
¿En que influyo la Revolución Francesa?
- Permitió sentar las bases de las instituciones políticas actuales de la mayoría se las naciones.
- Con la Revolución Francesa decretó el fin de la monarquía y el principio de la Republica Francesa.
¿Cuáles fueron los Códigos Napoleónicos?
- El primer gran código de derecho privado fue el de los franceses o Código de Napoleón de 1810
después del Código de Procedimientos Civil, el Código de Comercio, el Código de Instrucción
Criminal y finalmente el Código Penal de 1810.
- Fue Francia el primer país en tener Código en sentido moderno.
7.2 El pensamiento jurídico y los movimientos libertadores en América
En el periodo Independiente, Morelos elaboró un documento titulado “Sentimientos de la
Nación”, y con el cual se inauguraron, los trabajos del Congreso de Chilpancingo. El 14 de
septiembre de 1813 se dio a conocer por primera vez en nuestro país, las ideas de soberanía, de
representación popular, de división de poderes y algunos derechos del hombre en torno al concepto
de libertad.
La Constitución de Apatzingan, históricamente conocida como “Decreto Constitucional para
la América Mexicana”

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7.3 Antecedentes de Cádiz


Fue la respuesta de los insurgentes a la promulgación de ésta Constitución que con plenitud de
principios liberales pretendió detener el ansia libertadora de las colonias americanas.
¿Explica los antecedentes de Cádiz?
Fue la primera constitución formal que rigió México y estuvo en vigor hasta 1814.
¿En que año se promulgó la Constitución de Cádiz?
El 30 de Septiembre en 1812
¿Qué papel ocupó esta constitución en nuestra independencia?
Porque repercutió en el comienzo del movimiento independista mexicano, representó el triunfo de la
burguesía en el imperio español.
7.4 La Constitución de Apatzingan
¿De una breve reseña anterior a la constitución de Apatzingan?
Al iniciarse el movimiento de independencia de lo que posteriormente seria México aparecen los
primeros esfuerzos para lograr una organización propia y autónoma que salvara a quienes habían
sido explotados, tanto económicamente como socialmente, durante los años de la colonia.
¿Qué documento sirvió de antecedente a la constitución de Apatzingan y por quien fue
escrito?
“Sentimientos de la Nación” que recoge su pensamiento socio-liberal contenía principios políticos
que posteriormente darían forma al Estado mexicano; fue escrito por José Maria Morelos y Pavón
en Chilpancingo en 1813.
¿Cuál fue el nombre con el que se decretó la Constitución de Apatzingan?
Como “Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana”.
¿En cuantas partes se dividía la constitución?
En 2, una dogmática y otra orgánica.
¿Menciona cada una?
- Relativa a la organización del país y sus puntos esenciales encontramos que la religión católica
era la única a progresar una Soberanía Nacional, el Sufragio Universal consagraba las Garantías de
seguridad jurídica propiedad, igualdad y libertad de los ciudadanos.
- Fijaba las provincias de la América Mexicana y la forma de gobierno ya se dividía en tres:
a) Legislativo.- Radicaba en el Congreso Nacional
b) Ejecutivo.- Se depositaba en tres personas
c) Judicial.- Depositado en el Supremo Tribunal de Justicia.
¿Cuáles eran las tendencias marcadas de esta constitución?
Los principios democráticos para el principio de la independencia.
¿Esta constitución se llevó a la práctica?
No porque las circunstancias no lo permitieron.
¿Qué reacción provocó la Constitución de Cádiz?
El descontento de los criollos (españoles nacidos en América o nueva España).
7.5 Plan de Iguala y Tratados de Córdova
¿Con que otro nombre se le conoce al Plan de Iguala?
Las 3 Garantías
¿Por qué las 3 Garantías?
Porque eran tres motivos que los unían: religión única católica, unión de todos lo grupos sociales e
independencia de México.
Cada garantía se representó con un color y se hizo con ellos una bandera, símbolo de la nueva
nación.
¿Entre que personajes se da este plan?
Entre Vicente Guerrero y Agustín Iturbide.
¿Qué intereses representa cada uno?

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Vicente Guerrero era el continuador del movimiento iniciado por Hidalgo y Morelos. Iturbide
representaba los intereses de los criollos ricos y los españoles que Vivian en América y no querían
depender de España.
¿En que año se firmó ese plan y que contenía?
El 24 de Febrero de 1821, se invitaba a todos los habitantes de la Nueva España a olvidar sus
divisiones y a unirse para alcanzar la independencia.
¿Quiénes firmaron los tratados de Córdova?
Juan O´Donojú y Agustín de Iturbide en el cuál se reconoció la independencia de México.
¿Quién era Juan O´Dunojú?
Fue el último español enviado para gobernar a la Nueva España; en 1821, pero se da cuenta de que
los mexicanos querían la independencia y convención de que no podría gobernar firmó el tratado.
¿Con la firma del tratado que sucede?
La consumación de la independencia; la nueva nación comenzaba su propia vida.

8. Derecho de transición a la independencia


8.1 El constitucionalismo
¿Cómo explicas el constitucionalismo?
Son los primeros documentos constitucionales del México Independiente y encontramos:
1) Acta Constitutiva
2) Constitución de 1824
Se buscaba que prevalecieran los principios más adelantados; y principalmente inspirado en las
ideas del estado de naturaleza y del pacto social de Rousseau.
8.2. Constituyentes 1822-1824
¿Quiénes son los constituyentes de 1822-1824 más sobresalientes?
- Encontramos a Miguel Ramos Arizpe y el dominico Mier fueron el dúo más ilustre del “24”.
- Agustín de Iturbide se proclama Emperador.
8.3 La constitución de 1824; Surgimiento del federalismo
¿Cuál es el nombre de la Constitución de 1824?
Llamada Constitución de los Estados unidos Mexicanos.
¿Qué contenía dicha constitución?
- Se decidió que México fuera una republica federal y que se llamara Estados Unidos Mexicanos.
- Declaraba que todos los mexicanos eran iguales y que la única religión seria la católica y concedía
la libertad de imprenta; que la soberanía reside esencialmente en la nación, se constituye una
Republica representativa, popular y federal; también establecía la división de poderes. (Legislativo,
Ejecutivo y Judicial).
¿A que da inicio la constitución del 24?
- Al federalismo; que es un principio fundado en la autonomía de los miembros; principio que sigue
hasta nuestros días.
- Dicho de otra manera es la unión de los Estados y pierden su soberanía exterior, pero permanecen
libres en su régimen interior y ligados entre si por un pacto a raíz de su dependencia.

9. Conservadurismo mexicano. La reacción Santa Anista. Constitución 1835- 1836


9.1 Fundamentos Teóricos
¿Cuáles fueron los fundamentos teóricos con la reacción Santa Anista?
El periodo que siguió, casi siempre presidido por Antonio López de Santa Ana, era de violencia caos
y anarquía.
¿Cuál fue uno de los principales motivos del desorden?
- Fue la forma de elegir al presidente y vicepresidente
- Santa Ana asumió 11 veces el Ejecutivo de la Nación.

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¿Quién fue el presidente y vicepresidente de esa época?


Antonio López de Santa Ana (presidente)
Valentín Gómez Farias (vicepresidente)
¿Quién fue el primero que expidió disposiciones para evitar la intromisión de la iglesia en
asuntos del gobierno civil?
Valentín Gómez Farias, en una de sus múltiples ausencias del Presidente.
9.2. Elementos del Estado conservador mexicano en 1836”Las siete leyes
Constitucionales”
¿Cuáles fueron los elementos del estado conservador en México en 1836?
La Constitución fue expedida en 1836.
-Se le permite a los conservadores tomar el poder y conducir el destino de México.
-Restituyeron los privilegios y riquezas quienes se vieron afectados en sus intereses durante la
época reformista.
- Con la constitución centralista en vigor, se pensó que se resolverían los problemas internos de la
joven nación; según sus simpatizantes.
¿Por qué Constitución de las Siete Leyes?
Fue de corte conservador y porque se dividió en 7 estatutos y se menciona como obligación del
mexicano profesar la religión católica se le da nuevamente privilegios a la iglesia y al ejército, se
vuelve al centralismo.
9.3 Bases orgánicas de 1843
¿Por qué bases Orgánicas?
Porque centralizaban todavía más en el Ejecutivo la administración de las provincias.
¿Con que otro nombre se le conoció a las bases Orgánicas?
Bases Constitucionales.
¿De cuantos artículos estaba integrada?
Por 202 artículos.
¿Qué establecía dicha Constitución?
Reiteraba la independencia de la nación y la organización en Republica centralista, suprimió al
Supremo poder conservador y declaró que el país profesaba y protegía la religión católica.
¿Qué contenía dicha Constitución?
- Se concedía el derecho de iniciar leyes al Ejecutivo, a los diputados, a las asambleas
departamentales y a la suprema corte.
- El despacio de negocios estaba a cargo de 4 ministros: de Relaciones Exteriores, Gobernación y
Policía de Justicia y Negocios Eclesiásticos, instrucción publica.
- Se estableció la corte integrada por generales y letrados.
- En materia electoral se dividió la población de México en secciones de 500 habitantes, cada censo
se renovaría cada 6 años.
- Respecto de las garantías de Igualdad, Libertad y de Seguridad Publica, señalaba que los
detenidos tenían derecho de que los jueces, dentro del 3er día, recabaran su declaración
preparatoria.
- En cuanto a las reformas Constitucionales, se estableció que en cualquier tiempo podían hacerse
alteraciones a las bases.
¿Con esta Constitución el País alcanza su estabilidad?
No fue suficiente para el país, conocer la estabilidad. Las bases Orgánicas fueron calificadas como
“un producto militar” que provocó un “Despotismo Constitucional”.

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10. Liberalismo Mexicano


10.1 Acta de Reformas de 1847: hacia una nueva Constitución
¿Cómo explicas el acta de reforma de 1847?
Como es sabido, Antonio López de Santa Ana, siempre fue conservador, pues posteriormente se
declara liberal demócrata federalista y en contra de toda monarquía, posteriormente a esta
declaración se convocó un gran congreso el cuál se integró por Espinosa de los monteros, Manuel
Crecencio Rejón, Mariano Otero entre otros.
¿Quién fue el creador del acta de Reformas y que proponía de ella?
Por el gran Jurisconsulto Mariano Otero que en su “voto particular” proponía, en síntesis:
1. La conservación del sistema federal, el establecimiento de los principios liberales y filosóficos,
inspirándose en las constituciones de Francia, las instituciones inglesas y la constitución
norteamericana
2. Establecer las garantías individuales para todos los habitantes del territorio de la Republica, y sin
distinción de nacionales y extranjeros.
3. La organización de los poderes federales proponía la Cámara de Diputados debiera ser más
numerosa. (1 diputado por cada 50 mil habitantes) y en el Senado 69.
4. Para la formación de leyes se requería el voto de 2 tercios de la Cámara iniciadora y un poco más
de un tercio la revisora.
5. El Ejecutivo, debería suprimirse el cargo de Vicepresidente que establecía la Constitución del 24.
6. Facultad del congreso de la Unión declarar nulas las Leyes de los estados que implica una
violación al pacto federal.
7. La mayor aportación de Otero: el amparo, los tribunales de la federación ampararían a cualquier
habitante de la Republica en el ejercicio y conservación de los derechos concedidos por la
constitución.
¿Qué más se puede mencionar del Acta de Reforma?
Fue aprobada casi en su totalidad, fue sancionada el 18 de Mayo 1847.
10.2 La Constitución de 1857
Para hablara de la Constitución de 1857; es necesario remontarnos como en el segundo periodo del
siglo XIX, vemos al liberalismo como alternativa política al conservadurismo, siendo el liberalismo en
el que encontramos a un mora, aún Gómez Farías, aun Lerdo de Tejada, a Benito Juárez y a toda
una brillante generación de hombres públicos. Con el tiempo de la revolución de Ayutla llegó al
poder una nueva generación de liberales.
El 5 de febrero de 1857, el congreso promulgó la nueva constitución con 128 artículos. En ella se
declaraba la libertad de enseñanza de imprenta, industria, comercio, de trabajo y asociación.
Con esta constitución volvía a organizar el país como una república federal. Incluía un capitulo
dedicado a las garantías individuales y un procedimiento judicial para proteger esos derechos,
conocido como amparo, también apoyaba la autonomía de los municipios.
-Se formula claramente los derechos del hombre en 29 artículos.
-Se hace presente la soberanía nacional que se hizo residir esencial y originalmente en el
pueblo.
Esta constitución prevaleció hasta la aprobación también un 5 de febrero de 1917.
10.3 Leyes de Reforma
¿Qué puedes señalar de las leyes de reforma?
Que una vez que el partido conservador decide nombrar presidente a Zuluoaga y tomo a la ciudad
de México y obligó a los liberales a instalar su gobierno en Guanajuato. Durante ese tiempo los dos
gobiernos pugnaron por controlar el país.
¿Cuál de los 2 gobiernos fue el legítimo?
El de Benito Juárez, pus tenía como fundamento la constitución de 1857, en cambio el grupo
conservador no tenía la base legal para nombrar presidente de la república.
¿Este conflicto propició una guerra que se llamó?

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Guerra de los 3 años (1858 – 1861) o guerra de reforma entre liberales y conservadores.
Recordemos que Benito Juárez fue liberalista.
¿En cuantas etapas se desarrolló dicha guerra?
En 3 etapas:
1. La primera de 1858 –1859. Se caracterizó por el triunfo de los conservadores y obligaron al
gobierno de Juárez a desplazarse por diferentes lugares de la república.
2. Fue 1860 registro triunfos alternativos de los 2 bandos y una división en los conservadores.
3. En 1861 dominó el grupo liberal y derrota a los conservadores.
¿En que año radicó Juárez las leyes de reforma?
En julio de 1859.
¿Cuál fue el objetivo central de las Leyes de Reforma?
Fue organizar políticamente al estado mexicano. Para ello era necesario destruir el poder
económico del clero e impedir su intervención en los asuntos civiles.
¿Qué decretaron estas leyes?
-La nacionalización de los bienes eclesiásticos y comunales.
-Los bienes de la iglesia y de algunas comunidades indígenas fueron puestos en venta por el estado
para producir más.
-Se prescribió la separación de la iglesia y del estado
-Se promulgó la libertad de culto.
-Se estableció el matrimonio como contrato civil.
¿En que influyeron las leyes de reforma?
Transformó radicalmente la estructura social económica y política de México. Aún y cuando se
suprimió los derechos especiales o fueron de las clases privilegiadas, se desarrolló un latifundismo
laico, es decir el campesino pobre no pudo comprar las tierras puestas a la venta, mientras las
clases adineradas acapararon esas propiedades.
¿A raíz de esto que tipos de clases sociales surgieron?
Dos clases sociales claramente diferenciadas:
1. El campesino obligado a trabajar como peón en las haciendas.
2. por otro los propietarios convertidos en poderosos y adinerados terratenientes, esto propició el
desarrollo capitalista de México y posteriormente, durante el Porfiriato, originaría nuevos problemas
sociales que desembocarían en el estallido de la Revolución mexicana.
10.4 El Imperio
En manos de Santa Ana, quedaron sin efecto las siete leyes Constitucionales, sancionando nuevas
bases de Organización Política de la República Mexicana. Mismas que fueron rebatidas con el
pronunciamiento de la Ciudadela, se reestableció la Constitución exiliando a Santa Ana a Cuba.
10.5 La legislación Porfiriana
¿Cuáles fueron las legislaciones porfirianas más importantes?
Hubo una abundante legislación de esta época y encontramos:
1) La prohibición de la reelección desapareció por etapa: 1878 se prohíbe para presidente y
gobernador, y en 1890 toda reelección fue autorizada.
2) En materia fiscal, se suprime las alcabalas
3) En los códigos civiles; no se permitía la disolución del vínculo matrimonial por divorcio; solo la
separación de los cónyuges.
4) En 1889 México recibió un nuevo código en materia de comercio.
5) La legislación minera, fue revisada y modernizada en varias ocasiones, entre otras.

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11. Codificación.
11.1 Concepto moderno de código
Nombre dado a un conjunto de disposiciones legislativas reunidas en un solo cuerpo y destinadas a
regir las materias que constituyen el objeto de rama del derecho.
11.2 Primeros códigos mexicanos civiles, penales y mercantiles
¿Dónde encontramos los primeros códigos mexicanos?
En la constitución de Cádiz, se estableció la codificación como modo de formulación del derecho, en
el articulo 258 de la ley suprema se establecía “El código civil y criminal y el de comercio, los cuales
serian un mismo para toda la monarquía” con la cual se excluía la materia procesal.
¿Qué sucedió cuando México alcanzó su independencia en cuanto a la codificación?
Nadie dudaba de la necesidad de codificar el derecho y desde un principio se lo propusieron pero
dada la inestabilidad política y las constantes guerras tanto internas como externas; impidieron que
se realizara este propósito.
¿Cuándo se adopta el federalismo, que sucede con la codificación?
Quedó encomendada a las entidades federativas.
¿Cuál fue el primer código de nuestra patria?
Fue el código civil de Oaxaca promulgado entre 1827 y 1828.
¿Cómo surge el código de derecho penal?
En 1853, el general López de Santa Ana, expide “Las reglas que deben observarse en la
administración de justicia, que después daría lugar al código de derecho penal.”
¿Cuándo surge el código mercantil?
El congreso de la unión facultó al presidente Manuel González en 1883, para expedir un código de
comercio lo cual hizo en 1884, bajo la denominación de código de comercio de los estados unidos
mexicanos. Pero fue sustituido por el de 1889 que entró en vigor en 1890 y que continúa en vigencia
hoy día pero reformado que prácticamente no queda casi nada de lo que fue.
11.3 Principios juristas mexicanos del siglo XIX
¿Cuáles fueron los principales juristas mexicanos del siglo XIX?
-Justo Sierra
-Pedro Escudero
-Luís Méndez
-Isidro Montiel
-Mariano Yánez
-Lucas Alemán
-Teodosio Lares

12 Derecho mexicano en el siglo XX


12.1 Crisis del liberalismo y nacimiento del positivismo en México, acción social y
política de los católicos.
¿Cómo explicas la acción social?
El liberalismo trae consigo las desigualdades sociales se creó un profundo estado de injusticia,
ahora llamada social, porque afecta a grandes masas de desheredados, el proletariado al carecer
de las oportunidades y de los medios que contaban los capitalistas.
Para 1910 el modelo liberal positivista había fracasado. El surgimiento de los conflictos sociales, las
cuestiones obreras y agrarias; de tal suerte que Carranza y su gente tuvieron el tino de convertir una
revolución política en social.
¿Qué puedes explicar de la política de los católicos?
Como es sabido Comte fue el creador del positivismo proponía una “religión laica, los ministros de
esta nueva religión deberían ser los filósofos positivistas los cuales constituían el poder espiritual.

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12.2 Las constitución de 1917


¿Qué puedes explicarte de la constitución de 1917?
En 1916 los revolucionarios se reunieron en Querétaro para retomar la constitución de 1857, y es
hasta el 5 de febrero de 1917 que se promulgó la constitución política de los estados unidos
mexicanos.
¿Qué impacto produjo la nueva constitución?
Fue el primer documento jurídico que recogió las demandas obreras y campesinas, grupos
populares mayoritarios.
¿En que radica la importancia de dicha constitución?
En que garantiza los derechos sociales, los derechos individuales (Libertad, igualdad, etc.)
- Las garantías individuales: Salvaguardan al individuo frente al Estado.
- Las garantías sociales: Preservan los derechos de las clases sociales débiles de la sociedad como
lo son los trabajadores y los campesinos frente a las clases económicamente poderosas.
¿Cuáles fueron las demandas más populares e importantes?
El derecho a la educación, al trabajo y a la tierra.
¿Qué facultades confiere la Constitución al Estado?
Le confiere la facultad al Estado para intervenir en la vida económica del país, y la obligación de
proteger a obreros y campesinos frente a las clases propietarias.
¿Qué otros puntos relevantes contiene esta Constitución?
-La expropiación y nacionalización; solo en los casos de utilidad publica.
-La expropiación.- Significa desposeer de una propiedad a su dueño a cambio de una
indemnización.
-La Nacionalización.- Es el acto por el cuál el Estado como representante de la Nación, se convierte
en propietario de empresas, bienes o servicios que estaban en manos de particulares (extranjeros o
nacionales).
¿Qué sucede el 1° de Mayo de 1917 una vez promulgada la Constitución?
Venustiano Carranza asume la presidencia, y su gobierno busca consolidar el poder político-militar
del Estado Mexicano.
12.3 La Legislación posrevolucionaria: Surgimiento de un derecho Social (idearios de
Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas)
El Derecho Social, surge a raíz de los movimientos que se suscitan con la Constitución de 1917.
¿Qué puedes explicar de Emiliano Zapata?
Fue un dirigente campesino que durante el Porfiriato había estado luchando para evitar el injusto
despojo de tierras por parte de los hacendados latifundistas. Organizó el Ejercito Libertador del Sur.
Cuando Madero llega a la Presidencia; Zapata desconoce su gobierno y proclama el Plan de Ayala.
Reclamaba la devolución de las tierras a los campesinos que habían sido despojados de ellas. Su
lema era “La tierra es de quien la trabaja”, pues la Republica debía satisfacer, antes que nada, las
demandas agrarias.
Fue considerado el Padre del Agrarismo Mexicano.
¿Venustiano Carranza?
Nace en familia de hacendados norteños en cuatro Ciénegas, Coahuila, en 1917, instala en la
ciudad de Querétaro un congreso Constituyente; en el cuál dicta la Nueva Constitución Política,
dando a la Revolución un carácter legal.
- Liquidó los bancos nacionales, para crear el Banco de México. Único autorizado para emitir el
papel moneda.
- Inició la protección de las riquezas naturales especialmente el petróleo.
- Obliga a los extranjeros a sujetarse a las leyes mexicanas, cuando establecieran negocios o
residencia en México; renunciando a sus derechos del país de origen.
- Gobernó del 1° de Mayo de 1917-1920; pero no logró pacificar totalmente al país.

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- Al tratar de designar al sucesor para la Presidencia del país se desató una rebelión armada,
encabezada por Calles, Obregón y Adolfo de la Huerta, que querían para sí el poder.
¿Quién fue Plutarco Elías Calles?
Fue Presidente de México de 1924 a 1928. Durante su gobierno se multiplicaron las organizaciones
Obreras y Campesinas.
- En 1925 creó el Banco Central, el Banco de México, reguló las actividades financieras y la emisión
de la moneda.
- Inició la construcción de la red de carreteras y de las primeras grandes presas para regar la tierra.
- Propició la fundación del Partido Nacional Revolucionario (Hoy PRI).
- Enfrentó la “rebelión cristera”, que fue un movimiento utilizado por el clero para protestar con
relación a las disposiciones constitucionales relativas a la educación y culto. (Porque no se le
reconocía personalidad jurídica a la iglesia, y se prohibía el culto).
- Calles estableció castigos para quienes no las respetaran (las leyes). Los católicos se levantaban
en armas, el ejército intenta detenerlos y el conflicto se hizo más intenso.
- Empezó la rebelión cristera llamada así por el grito de combate que era “¡Viva Cristo Rey!”, la
rebelión duró 3 años, hasta que se llegó a un arreglo entre Estado e Iglesia.
12.4 Consolidación del sistema presidencial en México
El sistema presidencial, la ha permitido a nuestro país un desarrollo paulatino hacia el desarrollo; ya
que nos permite elegir libremente a nuestros representantes y presidente de la republica, y el cuál
es en un periodo de 6 años y volvemos ha elegir nuestros siguientes representantes.
Aunque todavía existen muchos problemas graves, pero sin duda la vida ha mejorado, a través del
tiempo. El México del hoy, el país en que vivimos, es el resultado de las luchas y los esfuerzos de
nuestros antepasados, que se arriesgaron y otros muchos que perdieron su vida, por sus ideales
para una mejor forma de vida, para las generaciones posteriores.
¿Qué puedes explicar de Lázaro Cárdenas?
El 1° de Diciembre de 1934 asume a la presidencia.
- Los ideales revolucionarios alcanzaron su máxima expresión, ya que las demandas obreras y
campesinas fueron satisfechas.
- En 1935 logra expulsar del país a Calles y terminó así con el “Maximato”.
- En 1937 nacionalizó las compañías ferroviarias y entregó a su administración al sindicato obrero.
- En 1938 decretó la expropiación petrolera.
- Incorporó a los trabajadores y a los campesinos al crear la CTM y CNC.
- Se empeño en resolver los problemas agrarios, se fundaron ejidos.
- Se preocupó por multiplicar escuelas, sobre todo rurales y la enseñanza técnica.

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V. DERECHO CONSTITUCIONAL

I. TEORÍA DEL ESTADO


1. EL ESTADO MODERNO
1.1.- CONCEPTO DE ESTADO
Es una sociedad humana asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde,
sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad
estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes.
1.2 ELEMENTOS ESENCIALES DEL ESTADO
· TERRITORIO: Asiento geográfico donde reside la población (elemento material)
· POBLACIÓN: Elemento personal del estado.
· GOBIERNO: Elemento político, es el guía, orientador y conductor de un pueblo.
· ORDEN JURÍDICO: Es el conjunto de leyes y disposiciones jurídicas vigentes en un país
determinado (elemento legal).
1.3 FINES DEL ESTADO
· EL BIEN PÚBLICO TEMPORAL:
1. Orden y paz
2. Coordinación
3. Necesidad de ayuda.
· BIEN COMÚN, fin de toda sociedad.
· BIEN PÚBLICO, fin específico de la sociedad estatal.
1.4 ESTADO, PODER Y DERECHO
ESTADO: Es un ente complejo que presenta diversos aspectos, entre ellos se encuentra un
conjunto de hombres produciendo, creando y definiendo un orden jurídico.
En consecuencia, el estado y derecho se encuentran en una relación de todo a parte. El derecho es
una de las partes substanciales del estado, porque no se concibe a éste sin el derecho, ni al
derecho como realidad positiva separándolo del estado.
El papel del derecho es encauzar al estado en sus funciones dentro de un sistema normativo. El
derecho limita al estado por cuanto regula las instituciones de éste y el funcionamiento de las
mismas, esto es una autolimitación del estado, pues ya sabemos que el estado crea el derecho, y
que el derecho es el estado como actividad normada.
PODER: El poder político es un concepto equívoco, abarca 2 relaciones radicalmente distintas, por
una parte el control de la naturaleza y por otra parte en contra del hombre, el poder de la naturaleza,
consiste en la comprensión humana de la legalidad de la naturaleza exterior a las necesidades del
hombre.
DERECHO: Conjunto de normas jurídicas dictadas por el órgano del estado (poder legislativo) que
rigen dentro de una sociedad.

2. FORMAS DE ESTADO Y FORMAS DE GOBIERNO


2.1 FORMAS DE ESTADO
Se entiende globalmente a un ordenamiento referido particularmente a finalidades planteadas con
objetivos de acción de los órganos constitucionales.
2.1.1 ESTADO FEDERAL
La palabra federación implica alianza o pacto de unión y proviene del vocablo latín foedus. Un
estado federal es una entidad que se crea a través de la composición de entidades o estados que
antes estaban separadas, sin ninguna vinculación de dependencia entre ellos. El estado federal
concentra los poderes recibidos de las partes estatales que lo componen, cuyos poderes
constituyen su soberanía, reservándose aquellas que no le hubiesen transmitido.
CARACTERISTICAS:
1. AUTONOMÍA DEMOCRÁTICA, designación de órganos de gobierno.

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2. AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL, organización jurídica y política, sin transgredir la constitución


nacional.
3. AUTONOMÍA LEGISLATIVA, administrativa y judicial en lo que concierne a las materias
estatales.
4. PARTICIPACIÓN, en la expresión de la voluntad nacional.
2.1.2 ESTADO CONFEDERADO
Esta modalidad surge generalmente por acuerdo entre varios estados, que convienen su unión pero
sin formar un nuevo estado superior a las partes confederadas. No hay en esta fusión estatal un
súper estado, con soberanía que se imponga a los poderes de los estados miembros.
Solamente quedan unidos los estados por los términos del pacto de confederación en todo lo
restante quedan enteramente libres, pueden encauzar su actividad a su arbitrio, tanto en el plano
interno como en el internacional. Únicamente sufren restricciones en aquello que se encuentre
previsto en el pacto.
2.1.3 ESTADO UNITARIO
Es aquel en el que la organización política es única porque consta de un aparato gubernamental
que lleva a cabo todas las funciones estatales. También el ordenamiento constitucional es único, la
organización política abarca una colectividad unificada considerada globalmente, sin tomar en
consideración las diferencias individuales o corporativas, las decisiones obligan a todos los
nacionales por igual (homogeneidad del poder), la organización política cubre todo el territorio
estatal de un modo idéntico, o sea, sin reconocer diferencias entre los distintas entidades locales.
2.2.1.- MONARQUÍA
Esta forma de gobierno se funda en el carácter de la persona que encarna al órgano supremo de un
estado encargado del poder ejecutivo o administrativo y se distingue porque dicha persona llamada
rey o emperador permanece en dicho puesto vitaliciamente o se transmite por muerte o abdicación.
2.2.2 REPÚBLICA
Res-pública = cosa pública. Es una forma de gobierno cuyas características están dominadas por
los principios electivos de sus gobernantes y de representación de la soberanía que reside en la
nación.

II. TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN


1. CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN Y DERECHO CONSTITUCIONAL
La constitución vivida o creada es la fuente formal del derecho y en verdad la única que posee el
carácter de fuente primaria colocada por encima del estado, porque contiene la esencia del orden
político y jurídico, por lo tanto la fuente de lo que van a emanar todas las normas de la conducta de
los hombres y las que determinan la estructura y actividad del estado.
1.1 TRATADISTAS MEXICANOS
1.1.1 MARIO DE LA CUEVA
Dice que la constitución vivida o creada es la fuente formal del derecho y en verdad la única que
posee el carácter de fuente primaria colocada por encima del estado, porque contiene la esencia del
orden político y jurídico, por lo tanto, la fuente de la que van a emanar todas las normas de la
conducta de los hombres y las que determinan la estructura y actividad del estado.
1.1.2. FELIPE TENA RAMIREZ
Los organismos de poder que reciben su envestidura y sus facultades de una fuente superior a
ellas, como es la constitución. El autor de la constitución debe ser distinto y estar por encima de la
voluntad política de los órganos. La doctrina designa al primero con el nombre de “poder
constituyente”, y a los segundos “poderes constituidos”.
1.1.3.- IGNACIO BURGOA
La idea de constitución puede subsumirse en dos tipos genéricos que son:
La constitución real, ontológica social por una parte y la jurídica coercitiva, por la otra,… el primer
tipo se implica en el ser y modo de ser de un pueblo, en su existencia social dentro del de vivir

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histórico, lo cual a su vez presenta diversos aspectos reales, tales como el económico, el político y
el cultural, primordialmente (elemento ontológico), así como el desideratum con tendencia para
mantener mejorar o cambiar dichos aspectos (elementos deontológicos) o querer ser.
1.1.4 JORGE CARPIZO
La constitución de un país de constitución escrita no es la realidad ni la hoja de papel, sino el punto
en el cual la realidad jurídica valorada y el folleto se interfieren… Así, la constitución de un país es
un eterno duelo entre el ser y el deber ser, ser entre la realidad y la norma. La constitución de un
país es una perpetua adecuación entre un folleto y la vida.
.2. TRATADISTAS EXTRANJEROS
1.2.1. CARLOS SCHMITT.
Si se quiere llegar a la inteligencia hay que imitar la palabra constitución ó constitución del Estado
(la unidad política de un pueblo) se puede designar al Estado, al Estado particular y concreto como
una unidad política.
Constitución: sistema cerrado de normas, y designa una unidad, pero no una unidad completa, sino
pensada, ideal. La constitución es absoluta porque ofrece un todo (verdadero o pensado), se
entiende por constitución una serie de leyes de cierto tipo.
Constitución y ley constituida, reciben el mismo trato, cada ley constitucional, aparece como
constitución el concepto se hace relativo, ya no afecta a un todo, a una ordenación y a una unidad,
sino a muchas, varias, o muchas prescripciones legales de cierto tipo.
1.2.3. HANS KELSEN.
Constitución, es la primera norma susceptible de sustentar validez jurídica de todo el sistema, y de
posibilitarse a través de códigos, leyes, reglamentos, decretos, laudos y sentencias. Por respuesta a
¿Por qué? Esas reglas rigen la producción normativa, que implica reconocer dos atributos. En
primer termino crean órganos como la federación, los Estados, el DF, el poder legislativo federal, el
poder ejecutivo federal, el poder judicial federal, en los Estados órganos correspondientes. En
segundo lugar delimitan la competencia de cada órgano, asignándole atribuciones, esto es, deberes
jurídicos (facultades y obligaciones) que posibilitan el desarrollo de la producción normativa. En
sentido de constitución dos tipos: formal y material.
1.2.4 FERANDO LASALLE.
Constitución es la suma de los factores reales de poder.
Constitución social: relación de fuerzas reales de poder.
Constitución jurídica: la hoja de papel
¿Qué es la constitución? Consigue acumular a su servicio la cantidad suficiente de poder para
aplstar poder del desafuero y de la arbitrariedad.
Una constitución debe tener fuerza de ley, debe ser una ley, pero una simple ley, debe ser algo más
que una simple ley.
La constitución es fundamental, porque se ubica a un nivel más profundo que cualquier ley, porque
actúa y se prolonga de las leyes ordinarias de la que es fundamento, no puede aparecer de manera
diferente de lo que es.
1.2.5. KARL LOEWEINSTEIN.
Las constituciones se clasifican en normativas:
a) Nominales y semánticas, según sea observada o inobservada.
b) Derivadas y originales, si consagran principios de otras constituciones o no lo hacen.
c) Ideológico-programáticas y utilitarias, por lo que se requiere diferencias aquellos contenidos
constituidos acentuadamente, ideológicos de otros de naturaleza técnica que diseñan
programas gubernamentales a desarrollar.

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2. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES


De acuerdo al procedimiento para su modificación:
A) Rígidas
B) Flexibles
De acuerdo a su forma:
A) Escritas
B) Consuetudinarias

3. EL PODER CONSTITUYENTE Y LOS PODERES CONSTITUIDOS


3.1 EL PODER CONSTITUYENTE
Es una potencia encaminada a establecer un orden constitucional, o sea, una estructura jurídica
fundamental de contenido diverso y mutable, dentro de la que se organice un pueblo o nación, se
encauce su vida misma y se normen las múltiples y diferentes relaciones colectivas e individuales
que surgen de su propio desarrollo.
3.2 EL CONSTITUYENTE ORIGINARIO
Es aquel órgano que crea la norma fundamental de un sistema jurídico y por medio de la misma da
lugar a la fundación de un estado.
3.3 EL PODER REVISOR DE LA CONSTITUCIÓN
La modificabilidad de los principios esenciales que se contienen en una constitución, o sea, de los
que implican la constancia o contextura misma del ser ontológico y teleológico del pueblo y la
facultad de sustituir dicho ordenamiento son inherentes al poder constituyente, al poder soberano.
Por lo tanto, sólo el pueblo puede modificar tales principios o darse una nueva constitución.
3.4 DIFERENCIA ENTRE EL PODER CONSTITUYENTE Y LOS PODERES
CONSTITUIDOS
El poder constituyente es aquel que tiene un pueblo de establecer una constitución y los poderes
constituidos son los órganos constituidos del gobierno del estado, con las funciones esenciales del
mismo, se clasifican según su función en: Ejecutivo, legislativo y judicial.

4. SOBERANÍA: CONCEPTO, EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS


SOBERANÍA, es la autoridad suprema; poder supremo que posee el estado; soberanía nacional, la
que corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del estado.
EVOLUCIÓN: La soberanía aparece a fines del año 1500, junto con el estado para indicar
plenamente el poder estatal, único y exclusivo sujeto de la política.
Hegel, sostiene que consiste ésta en la capacidad, tanto jurídica como real, de decidir de manera
definitiva y eficaz en todo conflicto que altere la unidad de la cooperación social territorial, en caso
necesario, incluso, con el derecho positivo y además, de imponer la decisión a todos los habitantes
del territorio.
CARACTERÍSTICAS: Un soberano, que sea el pueblo; un monarca, una fracción revolucionaria,
una asamblea constituyente o una carta fundamental, es aquel que conforme a derecho es supremo
en lo interior e independiente en lo exterior, es el caso nuestro.

5. LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL
Este principio implica que la constitución es la máxima de las leyes, por lo que no existe ninguna
otra por encima de ella. En el derecho positivo mexicano este principio se encuentra consagrado en
el artículo 133 constitucional.

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6. LAS PARTES DE LA CONSTITUCIÓN


6.1 PARTE ORGÁNICA
Contiene la creación y organización de estado (órgano de gobierno) y de sus competencias y
atribuciones, se encuentran en diversos artículos de la constitución del 49 al 122; otros, lo
establecen en los artículos 21, 49, 129, 132, 134 y 135 de la constitución.
6.2 PARTE DOGMÁTICA
Contiene una serie de derechos propios de los gobernados que implican espacios mínimos
de libertad, protegidos de la afectación y la función autoritaria (arts. 21-29).

7. PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES


7.1 PROCEDIMIENTO VIGENTE
Es el procedimiento rígido, contemplado en el artículo 135 que establece: “…La presente
Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas, lleguen a ser
parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes
de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la
mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión permanente en
su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas
las adiciones o reformas.
7.2 OTROS PROCEDIMIENTOS
En contraposición a constituciones rígidas, las flexibles son reformables por procedimientos tan
simples como los previstos para reformar o modificaciones de una ley secundaria.

8. MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA


Democracia significa pueblo, es decir, gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía (arts. 39 y 40
const.).
8.1 PLEBISCITO
Ley establecida por la plebe de Roma, reunida por tribus. Resolución tomada por todos los
habitantes de un país o pluralidad de votos. Consulta al voto popular directo. Forma de legitimar una
resolución política, gravemente y someterla a la voluntad de la ciudadanía en plebiscitos.
8.2 REFERÉNDUM
Voto directo de los ciudadanos de un país para ratificar leyes o constituciones. En términos
generales se entiende por referéndum la acción de someter algún acto importante de gobierno para
aprobación pública por medio de una votación. En su acepción jurídica es: Consulta al cuerpo
electoral en relación con materias de índole legislativa.
Manuel García Pelayo define el término como el derecho del cuerpo electoral a aprobar o rechazar
las decisiones de las autoridades legislativas ordinarias.
8.3 INICIATIVA POPULAR
En su acepción utilizada es según García Pelayo el derecho de una fracción del cuerpo electoral a
exigir la consulta popular sobre una determinada función legislativa.

9. LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
Significa que no existe ningún acto que pueda desconocer o descalificar la imperatividad
constitucional (artículo 136 constitucional).

10. LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL


Es una parte de la interpretación jurídica. El concepto interpretación constitucional siempre es una
acción referida a una especie de ley y ésta, como todo cuerpo normativo, ordene, prohíba, permite;
se caracteriza entre otras cosas y por ser fundamental, suprema, rígida, prescrita, emitida en un
momento cierto y en virtud de un acto deliberado, al que se denomina constitución, Carta Magna, o

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pacto federal que contiene derechos, que prevé la existencia de poderes y órganos de autoridad,
sus facultades, atribuciones y limitaciones.
Interpretar la constitución es comprender el sentido de un precepto con base en sí mismo, en los
términos en que ésta redactado y en todo su contexto.

III.- ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO MEXICANO

1. CAPÍTULO GEOGRÁFICO
Esta trata sobre las especificaciones del territorio mexicano y se encuentra en los preceptos de los
artículos 42 al 48 de nuestra constitución.
El territorio es el espacio en que el gobierno ejerce control público y por lo mismo, es el espacio de
validez del orden jurídico nacional.

2. CAPÍTULO ECONÓMICO
Encierra el plan integral del desarrollo sobre el que se sostiene todas las actividades productivas del
país y se localizan en los artículos 25, 26, 27, 28 y 123.
2.1 BANCO DE MÉXICO
El artículo 28 constitucional establece que el estado tendrá un banco central que será autónomo en
el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional fortaleciendo con ello la rectoría del
desarrollo nacional que corresponde al estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder
financiamiento.

3. NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA
3.1 PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS NACIONALES Y CIUDADANOS
La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
POR NACIMIENTO:
a. Los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.
b. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de
padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en el territorio mexicano.
c. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre
mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización.
d. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.
POR NATURALIZACIÓN:
a. Los extranjeros que obtengan de la secretaría de Relaciones Exteriores, carta de naturalización.
b. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que
tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos
que establecen las leyes.
LA CIUDADANÍA:
Son ciudadanos de la república, los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos,
reúnan además, los siguientes requisitos:
b. Haber cumplido 18 años.
c. Tener un modo honesto de vivir.
PRERROGATIVAS:
a. Votar en las elecciones populares.
b. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro
empleo o comisión, teniéndolas cualidades que establezca la ley.
c. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del
país.

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d. Tomar las armas del ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus
instituciones, en los términos que prescriben las leyes.
e. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

4. DIVISIÓN DE PODERES, CONCEPTO Y TEORÍAS


El Estado tiene necesariamente algunos fines o metas que alcanzar para lo cual está
compuesto por una serie de órganos con funciones específicas.
El principio de la División de Poderes constituye uno de los fundamentos de todo régimen
democrático, en cuanto que los poderes en su actuación están frenados por los otros poderes, están
limitados por el derecho, quedando obligados a realizar estrictamente las funciones que a cada uno
le corresponde.
Los poderes de la Unión están divididos en tres, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial; el
primero crea las leyes, el segundo las ejecuta y el tercero asume la facultad discrecional de proteger
los intereses privados y particulares, además realiza la función jurisdiccional.
El artículo 49 de la Constitución establece que el Supremo Poder de la Federación se divide
para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más poderes en una
sola persona o corporación

4.1 EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE LA DIVISIÓN DE PODERES. LA SUSPENSIÓN


DE GARANTÍAS
El texto del artículo 29 Constitucional, habla que en caso de perturbación grave de la paz pública o
cualquier otro que ponga a la sociedad en gran peligro o conflicto, solamente el Presidente de la
República Mexicana, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con aprobación del Congreso, y en
los recesos de éste, por la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país, o en lugar
determinado, las garantías que fuesen obstáculo, para hacer frente, rápida y fácilmente, a la
situación.

4.2 PODER LEGISLATIVO


4.2.1 CONGRESO DE LA UNIÓN:
El artículo 50 de la Constitución establece que el Poder Legislativo de los Estados Unidos
Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos cámaras, una de Diputados
y otra de Senadores.
4.2.2 CÁMARA DE DIPUTADOS:
Se compone de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por
cada Diputado propietario, se elegirá un suplente. La cámara de Diputados estará integrada por 300
diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos
electorales uninominales y hasta 200 diputados que serán electos según el principio de
representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones
plurinominales.
La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será para la que
resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los
distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el
último censo general de población sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser
menor de dos diputados por mayoría.
Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el
sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el
País.

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Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:


a. Expedir el Bando solemne para dar a conocer a toda la República la declaración del Presidente
electo que hubiere hecho el tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
b. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las
funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos que disponga la
ley.
c. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación,
discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como
revisar la cuenta pública del año anterior.

4.2.3 CÁMARA DE SENADORES


Se integra por 128 Senadores, de los cuales en cada Estado y en el Distrito Federal, dos
serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera
minoría. Para estos efectos los partidos políticos deberán registrar una lista con dos formulas de
candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignado a la formula de candidatos que
encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número
de votos en la entidad de que se trate.
Los 32 Senadores restantes serán elegidos según el principio de representación
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal
nacional. La ley establecerá las reglas y formulas para estos efectos.
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada 6 años.
Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
a. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los informes que el
Presidente de la República y el Secretario del despacho rindan al Congreso; además, aprobará los
tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.
b. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la
República, Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de
Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejercito, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en
los términos que la ley disponga.
c. Autorizarlo, también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del
país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otras
potencias, por más de un mes en aguas nacionales.
d. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia
Nacional fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria.
e. Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es
llegado el caso, de nombrarle un gobernador provisional, quién convocará a elecciones conforme a
las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de gobernador se hará por el senado,
a propuesta en terna del Presidente de la República, con aprobación de las dos terceras partes de
los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas
reglas.
f. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado, cuando alguno de
ellos ocurra ante el Senado con ese fin, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya
interrumpido el orden constitucional, mediante un conflicto de armas
g. Designar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que
someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar aprobación a las
solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario.

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4.2.4 COMISIÓN PERMANENTE


Durante los recesos del Congreso habrá una Comisión Permanente, compuesta de 37
miembros, de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas
Cámaras.
La Comisión Permanente, además de las que le confiere la propia Constitución tendrá las
siguientes obligaciones:
a. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla el
artículo 76 Fracción IV.
b. Recibir en su caso, la protesta del Presidente de la República.
c. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las
iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas por dictamen a las Comisiones
de la Cámara a la que vayan dirigidas
d. Acordar por sí o por propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara
a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de
los individuos presentes, la convocatoria señalará el objeto y objetos de las sesiones extraordinarias
e. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules
generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército,
armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga.
4.2.5 PROCESO LEGISLATIVO
El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
a. Al Presidente de la República;
b. A los Diputados y senadores, al Congreso de la Unión;
c. A las legislaturas de los Estados.
Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las
Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la
forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.
- Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los Estados
o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los
Diputados o los Senadores, se sujetarán a las bases que exige el reglamento de debates.
- Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo
aprobare, se remitirá al ejecutivo, quién si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará
inmediatamente. Es decir, las Cámaras deliberan acerca de las iniciativas, para determinar si son o
no aprobadas.
- Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se
discutirá sucesivamente en ambas, haciéndese primero en lo general, o sea en su conjunto, y
después en lo particular cada uno de sus artículos
- A la Cámara donde inicialmente se discute un proyecto de ley se le llama Cámara de Origen.
- Aprobación: es el acto por el cual las Cámaras aceptan un proyecto de ley.
- Cuando se aprueba un proyecto en la Cámara de Origen, se envía para que se discuta a la otra, la
cual, si está de acuerdo, lo envía al Ejecutivo.
- Sanción: Es la aprobación de un proyecto hecho por el Poder Ejecutivo. Desde luego, éste acto
debe ser posterior a la aprobación que hacen las Cámaras.
- Derecho de veto: Puede suceder que el Presidente de la República, no esté de acuerdo con el
proyecto aprobado por el Congreso, entonces puede hacer las observaciones que estime
necesarias para que el Congreso lo discuta nuevamente. El proyecto de ley o decreto desechado
todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con observaciones a la
Cámara de Origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos
terceras partes del número toral de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Sí por ésta fuere
sancionada por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y devolverá al Ejecutivo para su
promulgación.

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- Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara
de Origen dentro de los 10 días útiles; a no ser que corriendo éste término haya Congreso cerrado o
suspendido por sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en el que el
Congreso esté reunido
- Publicación: las leyes para que surtan sus efectos, tienen que ser dadas a conocer a quienes
deben cumplirlas; para tal efecto las disposiciones del Congreso, para que se conviertan en
obligatorias es necesario que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado, llamado Diario Oficial
de la Federación. Además de éste órgano de difusión legislativa, existen en los Estados los diarios o
Gacetas Oficiales.
- Iniciación de la vigencia: Es cuando entra en vigor una ley con toda la fuerza obligatoria.
4.2.6 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
Este órgano del la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el
ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones, en los términos que disponga la ley.
Tendrá a su cargo:
a. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y los egresos; el manejo y la custodia y la aplicación de
fondos y recurso de los Poderes de la Unión de los entes públicos, así como el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los
términos que disponga la ley.
b. También fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y
los particulares.
c. Podrá requerir a los sujetos de fiscalización que procedan a la revisión de los conceptos que
estime pertinentes y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueran atendidos en los plazos
y términos señalados por la ley, se podrá dar lugar al fincamiento de las responsabilidades que
correspondan.
d. Entregar el informe del resultado de la cuenta pública a la Cámara de Diputados a más tardar el
31 de marzo del año siguiente al de su presentación. Dentro de dicho informe se incluirán los
dictámenes de revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del
cumplimiento de los programas, que corresponderá los comentarios y observaciones de los
auditados, mismo que tendrá carácter público.
e. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el
ingreso, egreso, manejo y custodia y aplicación de fondos y recurso federales, efectuar visitas
domiciliarias para investigar lo correspondiente.
f. Determinar los daños y perjuicios que afecten la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de los
entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones
que corresponda.
4.3. PODER EJECUTIVO
Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se
denominará “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.
4.3.1 NATURALEZA JURÍDICA
Será por elección popular y ésta será directa. Individual, secreta y universal.
4.3.2 REQUISITOS
a. Ser mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, e hijo de padre o madre mexicanos
y haber residido en el país al menos durante 20 años.
b. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección.
c. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección.
d. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.
e. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejercito, seis meses antes de la elección
f. No ser Secretario, Subsecretario de Estado, jefe o secretario general de Departamento
Administrativo, Procurador General de Justicia.

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4.3.3 ATRIBUCIONES
a. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión.
b. Proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia.
c. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes
diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás
empleados de la Nación.
d. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado.
e. Nombrar con aprobación del senado a los coroneles y demás oficiales superiores del ejército, de
la Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores de Hacienda.
f. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, de la Armada y Fuerza Área Nacionales con arreglo en
las leyes.
g. Disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del ejercito terrestre, de la
Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la
Federación.
h. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la
unión.
i. Designar con ratificación del Senado, al Procurador General de la República.
j. Dirigir la Política Exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del
senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes
principios normativos; la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacifica
de controversias; etc.
4.4 PODER JUDICIAL
Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de
Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de
Distrito.
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación con excepción
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
4.4.1 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Se compone de 11 Ministros y funcionará en Pleno o en salas.
En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas, serán publicas, y
por excepción secretas en los casos de que así lo exijan la moral o el interés público.
La competencia de la Suprema Corte de Justicia, su funcionamiento en Pleno y Salas, la
competencia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del
Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder
Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases
Constitucionales.
4.4.2 EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder
Judicial de la Federación.
- Para el ejercicio de sus atribuciones el Tribunal funcionará con una Sala Superior así como Salas
Regionales y sus sesiones de resolución serán públicas.
- Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.
- La Sala Superior se integrará por 7 Magistrados Electorales.
- El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior de entre sus miembros, para ejercer el
cargo por 4 años.
- Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la
Constitución y lo que disponga la ley, sobre:
a. Las Impugnaciones de las Elecciones federales de diputados y senadores.
b. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de la República que serán
resueltas en única instancia por la Sala Superior.

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- La Sala Superior hará el computo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubiesen interpuesto sobre la
misma, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la del Presidente electo
respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.
- Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal.
4.4.3 TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
Se componen de 3 Magistrados, de un Secretario de Acuerdos y del número de secretarios
Actuarios, y empleados que determine el presupuesto.
4.4.4 TRIBUNALES UNITARIOS
Se compone de un solo Magistrado y el número de secretarios, Actuarios y empleados que
determine el presupuesto
4.4.5 JUZGADOS DE DISTRITO.
Se componen de un Juez y del número de empleados que determine el presupuesto, los
nombra la SCJN actuando en Pleno y duraran en su cargo 4 años.
4.4.6 EL CONSEJO DE LA JUDICATURA
Será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y
para emitir sus resoluciones.
- El consejo se integrará por 7 miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte
de Justicia, quien también lo será del consejo; 3 Consejeros designados por el Pleno de la Corte,
por mayoría de cuando menos 8 votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, 2
Consejeros designados por el senado y 1 por el Presidente de la República.
- El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la asignación,
adscripción, ratificación o remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la
ley determine.

5. RELACIONES ESTADO-IGLESIA
La Constitución consigna que todos los mexicanos somos libres de profesar la religión que
mejor le parezca, así mismo en la misma ley fundamental en el Artículo 130 expone las reglas en
que se someterá la iglesia.

IV. BASES CONSTITUCIONALES DE DERECHO POLÍTICO-ELECTORA

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de
competencia de estos y por lo de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los
términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los Estados,
los que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas conforme a las bases establecidas en la misma Constitución.
Están establecidas en los artículos:
Art. 51. Que habla de los Diputados Federales, de su elección
Art. 61. Se refiere a las elecciones de los Senadores.
1. PARTIDOS POLÍTICOS
· Los Partidos Políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas
de su intervención en el proceso electoral.
· Los partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y
municipales.
· Los Partidos Políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación nacional

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· Y como organizadores de los ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
público, de acuerdo a los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo.
· La Ley les proporcionará a los partidos políticos nacionales, cuenten de manera equitativa con
elementos para llevar a cabo sus actividades.

2. ÓRGANO ELECTORAL-ADMINISTRATIVO (INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL)


· La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un
organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad
jurídica y patrimonios propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los
Partidos Políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que establece la ley.
· En el ejercicio de esa Función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad serán principios rectores.
· El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independientemente de sus decisiones
y funcionamiento y profesional en su desempeño.
· Contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.
· El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por 1 Consejero
Presidente y 8 Consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los Consejeros del
Poder Legislativo, los Representantes de los partidos políticos y 1 Secretario Ejecutivo.
· El Consejo Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo 7 años y no podrán tener
ningún otro empleo, cargo o comisión.
· El Secretario Ejecutivo será nombrado por las dos terceras partes del Consejo General a
propuesta de su Presidente.
· Tendrá a su cargo el IFE en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las
actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geográfica electoral, los derechos y
prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón electoral y lista de electores,
impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral , los cómputos, en los
términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamientos de constancias de en las
elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la
observancia electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales.
· Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que
señale la ley.

3. BASES CONSTITUCIONALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA


ELECTORAL
Art. 20. Constitución Política para el Estado de Tamaulipas
La Soberanía del Estado reside en el pueblo, y éste la ejerce a través del Poder Público del modo y
los términos que establecen la Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos. El Estado
no reconoce en los Poderes Supremos de la Unión, ni en otro alguno, derecho para pactar o
convenir entre ellos o con Nación extraña, aquello que lesione la integridad de su territorio, su
nacionalidad, soberanía, libertad e independencia, salvo en los supuestos a que se refiere la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
· La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo
público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y
patrimonios propios, en cuya integración participan los Partidos Políticos nacionales y los
ciudadanos, en los términos que establece la ley.
· En el ejercicio de esa Función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad serán principios rectores.

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· El Instituto Estatal Electoral será autoridad en la materia, independientemente de sus decisiones y


funcionamiento y profesional en su desempeño.
· Contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.
El organismo Público Autónomo encargado de la organización de los procesos electorales, en el
ejercicio de su función estatal electoral:
· Declarará la validez de las elecciones y expedirá las constancias de mayoría de Gobernador del
Estado, de Diputados según el principio de mayoría relativa y de los Ayuntamientos.
· Declarará la validez de le elección y expedirá las constancias de asignación de las diputaciones
según el principio de representación proporcional;
· Expedirá las constancias de asignación de Regidurías según el principio de representación
proporcional y;
· Declarará Gobernador electo al ciudadano que hubiese obtenido el mayor número de votos.

V. BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA FEDERAL MEXICANO

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FEDERAL MEXICANO


Art. 39: La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo, el
inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Art. 40: Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática,
federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior;
pero unidos en una federación establecida según los principios de ésta ley fundamental.
1.1 DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
Las competencias de funciones entre la Federación y los Estados están establecidas en los
artículos 117, 118 y 124 de la Constitución mexicana.
Tanto en los artículos 117 y 118, encontramos prohibiciones para los Estados, pudiendo ser
absolutas y relativas, las primeras son las que disponen actividades que los Estados en ningún caso
podrán realizar, las segundas son aquellas que impiden a los Estados realizar ciertos actos si no
han obtenido la autorización del Congreso de la Unión. Y en el artículo 124, establece que “las
facultades que no están expresamente concedidas por ésta Constitución a los funcionarios
federales, se entienden reservadas a los Estados”.

2. ENTIDADES FEDERATIVAS
Art. 16. El Poder Público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni
depositarse el Legislativo en una sola persona.
Los estados son autónomos, es decir, tienen facultades para dictarse sus propias leyes, aunque
éstas no podrán en ningún caso contravenir con el Pacto Federal.
Los Estados deben adoptar para su régimen interior, la forma de Gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base su división territorial y de su organización política y
administrativa el Municipio Libre. En consecuencia, ningún Estado puede establecer en su régimen
local, otra forma de gobierno que la que expresamente ha quedado consignada.
2.1 PODER EJECUTIVO
El titular del Poder Ejecutivo de los Estados es el Gobernador, cuya elección y facultades están
reguladas por la Constitución del estado.
El Gobernador es electo por voto mayoritario de los ciudadanos de la entidad, desempeñará su
cargo durante 6 años, no pudiendo ocupar de nuevo ese puesto ni aún con el carácter de interino,
provisional, sustituto o encargado del despacho.

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2.2 PODER LEGISLATIVO


El poder legislativo Estatal radica en una sola Cámara: la de Diputados. Como facultad tiene la de
legislar en todo aquello que no esté reservado para el Congreso de la Unión, es decir, puede dictar
leyes para su entidad federativa. El número de representantes en las legislaturas de los Estados
será proporcional al número de habitantes de cada entidad. Pero en todos los casos no podrá ser un
número menos de 7 Diputados
2.3 PODER JUDICIAL
Corresponde al Poder Judicial del estado de Tamaulipas, el ejercicio de la función jurisdiccional en
los asuntos del fuero común, en los términos que le confiere la Constitución Política del Estado de
Tamaulipas y demás ordenamientos legales; y en los asuntos del orden federal, en los casos que
las leyes de este fuero le asigne jurisdicción.
La función jurisdiccional se ejerce por:
I. El Supremo Tribunal de Justicia;
II. Los Jueces de Primera Instancia;
III. Los Jueces menores;
IV. Los Árbitros;
V. Los Presidentes de Debates; y,
VI. El Jurado Popular.
El supremo Tribunal de Justicia ejerce jurisdicción en todo el Estado, como tribunal Pleno, en salas
o representado por su Presidente. Los Jueces de Primera Instancia, los Menores y el Jurado
Popular, la ejercerán en sus respectivas circunscripciones territoriales, en el grado y términos
asignados por la ley y los ordenamientos legales aplicables.

3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DISTRITO FEDERAL


Art. 44: La Ciudad de México, es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de
los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene.....
Art. 122: Su Gobierno está a cargo de los Poderes federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo
y Judicial de carácter local.
· Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.
3.1 JEFE DE GOBIERNO
El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, tendrá a su cargo el Poder Ejecutivo y la administración
pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre directa y
secreta.
3.2 ASAMBLEA LEGISLATIVA
Se integrará con el número de diputados electos según el principio de mayoría relativa y de
representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción
plurinominal, en los términos que señale la Constitución y el estatuto de Gobierno.
3.3 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que
establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero común en el Distrito
Federal.
3.4 DELEGACIONES POLÍTICAS
Son los órganos político-administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales en
que se divide el Distrito Federal.
Le corresponde al Jefe de Gobierno fijar los criterios para efectuar la división territorial del
Distrito Federal, la competencia de los órganos político administrativas correspondientes, la forma
de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el Jefe de
Gobierno del distrito federal.

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Los titulares de las delegaciones políticas serán elegidos en forma universal, libre, secreta y
directa según lo determine la ley.

4. RÉGIMEN MUNICIPAL: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado
por un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la ley determine. La
competencia que la Constitución le otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de
manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.
Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las bandos de policía y gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación
ciudadana y vecinal.

VI. RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Se reputarán servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del
Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la
Administración Pública Federal, del Distrito Federal, así como de los Servidores del Instituto Federal
Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño
de sus respectivas funciones.
1. RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Se deriva de la responsabilidad de cumplir tanto con lo establecido en la Constitución y todas las
leyes que de ella emanen, como también de cumplir con los compromisos establecidos en campaña
como candidatos.

2. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Se deriva de la obligación que tienen de guardar la constitución y la leyes que de ella emanan antes
de tomar posesión de su cargo generalmente se hacen efectivas mediante sanciones pecuniarias
establecidas en los diferentes ordenamiento legales que rigen la actividad de los órganos del estado
que los funcionarios personifican o encarnan incumbiendo su imposición a las distintas autoridades
que tales ordenamientos determinen.

3. RESPONSABILIDAD PENAL
Se procede penalmente contra todos los servidores públicos por la comisión de delitos durante el
tiempo de su cargo.

4. RESPONSABILIDAD CIVIL
Es la que asume todo funcionario público en el desempeño de los actos inherentes a sus funciones
o con motivo de su cargo frente al estado y los particulares, con la obligación indemnizatoria o
preparatoria correspondiente. Puede provenir de hecho ilícito civil o de delito o falta oficiales.

VII. JUSTICIA CONSTITUCIONAL


1. FACULTAD INDAGATORIA DE LA SUPREMA CORTE
Art. 97. Segundo y tercer párrafos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar
alguno o algunos de sus miembros o algún juez de Distrito o Magistrado de Circuito o designar uno

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o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal
o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de un Estado, únicamente para
que averigüe un hecho o hechos que constituyan un agrave violación de alguna garantía individual.
También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún Juez
o Magistrado Federal.
La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de un hecho o
hechos que constituyan la violación del voto público. Pero sólo en los casos que a su juicio, pudiera
ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la
Federación. Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a los órganos
competentes.

2. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES
Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
a. Por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales;
b. Por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan al soberanía de los Estados y la
esfera de competencia del Distrito Federal;
c. Por leyes o actos de autoridad de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de
competencia de la autoridad federal.

3. ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
La Suprema Corte de Justicia conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria de los
asuntos siguientes:
a. de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción
entre una norma de carácter general y la Constitución.
b. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los 30 días naturales
siguientes a la fecha de publicación de la norma.

4. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL CONSTITUCIONAL


Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones
electorales, se establece un sistema de medios de impugnación en los términos que señale la
Constitución y la Ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos
electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser
votado y de asociación, en los términos del Artículo 99 de la Constitución.
En materia electoral la interposición de medios de impugnación, constitucionales o legales no
producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto reclamado.

VIII. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS HUMANOS:

1. DISTINCIÓN ENTRE GARANTÍAS INDIVIDUALES Y DERECHOS HUMANOS


· GARANTÍAS INDIVIDUALES:
Las garantías protegen a todos los habitantes que se encuentren en el territorio nacional, mediante
éstas, la población hace valer sus derechos frente al poder del Estado frente a los particulares.
· DERECHOS HUMANOS:
Son aquellos derechos naturales del hombre.

2. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Es la facultad de los individuos para disfrutar de la igualdad, de la libertad, de la propiedad y de la
seguridad.
Las Garantía Individuales reconocidas en México están contenidas en el Título Primero, Capitulo I
de la Constitución Federal, en los 29 primeros artículos.

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Las Garantías Constitucionales, pueden clasificarse:


a. Igualdad.
b. Libertad.
c. Propiedad.
d. Seguridad Pública
a) IGUALDAD
Consiste en que varias personas cuya situación coincida puedan ser sujetos de los mismos
derechos y obligaciones y se consigna el los siguientes artículos:
Art. 1° Establece textualmente “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las
garantías que otorga ésta Constitución, los cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en
los casos y en las condiciones que ella misma establece” Este artículo dispone una verdadera
garantía de igualdad, puesto que barca a todos los individuos que se encuentren en el territorio
nacional, tienen la protección absoluta de las leyes.
Art. 2° Se refiere a la prohibición de la esclavitud, esta garantía descansa en que todos los hombres
deben de ser iguales, sin importar raza, sexo, o condición social.
Art. 4° Se refiere precisamente a la igualdad entre el hombre y la mujer. Al disponer que el varón y
la mujer son iguales ante la ley, queda plenamente establecida la igualdad jurídica de las personas.
Art. 12° Dispone que en los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni
prerrogativas y honores hereditarios. En la gran familia mexicana nadie es noble ni tampoco
plebeyo, todos los hombres estamos colocados en una misma situación de igualdad social.
Art. 13° establece que nadie puede ser juzgado por leyes privadas ni por tribunales especiales.
Ninguna persona puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de
servicios públicos. Esta garantía consagra varias garantías de igualdad como son; el que nadie
pude ser juzgado por leyes privativas; la de que nadie pude ser juzgados por Tribunales especiales;
la de que ninguna persona o corporación pude tener fuero, etc.
b. LIBERTAD
Art. 4°. En éste precepto se proclama como derecho fundamental de toda persona, varón o mujer,
siguiendo con la consecuencia de la igualdad jurídica la garantía de decidir de manera libre,
informada y responsable sobre el número de hijos que desean tener.
Art. 5°. Libertad del trabajo., es una contribución a al superación de los hombres, pues mediante
ésta actividad se satisfacen las necesidades por la retribución económica que representa.
Art. 6°. Libre expresión de las ideas. Se señala en su texto, que la manifestación de las ideas, no
será la expresión del pensamiento objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa.
Art. 7°. La Libertad de Imprenta. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como
instrumento de delito.
Art. 9° Derecho de asociación y reunión, todos los individuos pueden reunirse o asociarse, pero
para tal efecto, deben hacerlo pacíficamente. Además la reunión deberá reunir un objeto lícito, que
no ataquen la moral, las buenas costumbres.
Art. 10° Libertad de Posesión y Portación de armas: La posesión equivale a cierto poder de
hecho que los individuos tienen sobre las armas. La Portación se refiere a la tenencia concreta
circunstancial del arma. Esta garantía se deriva de que todos los individuos tienen derecho a
defender su persona, su familia, sus bienes, etc.
Art. 11° Libertad de tránsito: Se refiere al desplazamiento o movilización física del individuo, por lo
que las autoridades tienen la facultad para reglamentar los medios de transporte que se usen para
trasladarse de un lugar a otro del territorio nacional.
Art. 24° Libertad religiosa: El hombre desde que nace, está íntimamente ligado a la religión, por
eso que el Estado mexicano no puede desconocer que debe de existir como garantía individual la
libertad de creencia y la practica religiosa que más satisfaga al individuo.
Art. 25° Libertad de Circulación de Correspondencia: Toda la correspondencia que circule por el
correo que el Estado ha creado al efecto, no será registrada.

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Art. 28. Libre Concurrencia: Prohíbe los monopolios y los estancos de toda clase; así como la
exención de impuestos. Así quedan los individuos en actitud de poder dedicarse a cualquier
ocupación en la que haya libre concurrencia. La libre concurrencia entraña la posibilidad de que
todos los individuos puedan ejercitar cualquier actividad, sin que ésta sea exclusiva para algunos.
c. PROPIEDAD
Art. 27° Primer párrafo “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro el territorio de la
nacional corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el
dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada.
d. SEGURIDAD PÚBLICA
La vida pública mexicana, está sucedida de infinidad de actos que se relacionan el estado y los
individuos; para que no arrastre con su conducta el Estado al individuo, es necesario que se ajuste a
una serie de normas, requisitos o circunstancias preestablecidas. Toda acción del Estado que no
observe exactamente lo que la ley ha ordenado, no será válida.
El individuo, goza de seguridad frente a la actividad del Estado, misma que se encuentra
consagrada en los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, y 26 de la Constitución.
2.1 INDIVIDUALES
Consiste en que varias personas cuya situación coincida puedan ser sujetos de los mismos
derechos y obligaciones y se consigna en los siguientes artículos:
Art. 4° Se refiere precisamente a la igualdad entre el hombre y la mujer. Al disponer que el varón y
la mujer son iguales ante la ley, queda plenamente establecida la igualdad jurídica de las personas.
En éste precepto se proclama como derecho fundamental de toda persona, varón o mujer,
siguiendo con la consecuencia de la igualdad jurídica la garantía de decidir de manera libre,
informada y responsable sobre el número de hijos que desean tener.
Art. 6° Libre expresión de las ideas. Se señala en su texto, que la manifestación de las ideas, no
será la expresión del pensamiento objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa.
Art. 7°. La Libertad de Imprenta. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como
instrumento de delito.
Art. 10° Libertad de Posesión y Portación de armas: La posesión equivale a cierto poder de
hecho que los individuos tienen sobre las armas. La Portación se refiere a la tenencia concreta
circunstancial del arma. Esta garantía se deriva de que todos los individuos tienen derecho a
defender su persona, su familia, sus bienes, etc.
Art. 11° Libertad de tránsito: Se refiere al desplazamiento o movilización física del individuo, por lo
que las autoridades tienen la facultad para reglamentar los medios de transporte que se usen para
trasladarse de un lugar a otro del territorio nacional.
Art. 25° Libertad de Circulación de Correspondencia: Toda la correspondencia que circule por el
correo que el Estado ha creado al efecto, no será registrada.
El individuo goza de seguridad frente a la actividad del Estado, tal como lo establecen los
artículos Constitucionales 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, y 26.
2.2 SOCIALES
Art. 1° Este artículo dispone una verdadera garantía de igualdad, puesto que abarca a todos los
individuos que se encuentren en el territorio nacional, tienen la protección absoluta de las leyes.
Art. 2° Se refiere a la prohibición de la esclavitud, esta garantía descansa en que todos los hombres
deben de ser iguales, sin importar raza, sexo, o condición social.
Art. 5°. Libertad del trabajo., es una contribución a al superación de los hombres, pues mediante
ésta actividad se satisfacen las necesidades por la retribución económica que representa.
Art. 9° Derecho de asociación y Reunión, todos los individuos pueden reunirse o asociarse, pero
para tal efecto, deben hacer pacíficamente. Además la reunión deberá reunir un objeto lícito, que no
ataquen la moral, las buenas costumbres.

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Art. 12° Dispone que en los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni
prerrogativas y honores hereditarios. En la gran familia mexicana nadie es noble ni tampoco
plebeyo, todos los hombres estamos colocados en una misma situación de igualdad social.
Art. 13° establece que nadie puede ser juzgado por leyes privadas ni por tribunales especiales.
Ninguna persona puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de
servicios públicos. Esta garantía consagra varias garantías de igualdad como son; el que nadie
pude ser juzgado por leyes privativas; la de que nadie pude ser juzgados por Tribunales especiales;
la de que ninguna persona o corporación pude tener fuero etc.
Art. 24° Libertad religiosa: El hombre desde que nace, está íntimamente ligado a la religión, por
eso que el Estado mexicano no puede desconocer que debe de existir como garantía individual la
libertad de creencia y la practica religiosa que más satisfaga al individuo.
Art. 28. Libre Concurrencia: Prohíbe los monopolios y los estancos de toda clase; así como la
exención de impuestos. Así quedan los individuos en actitud de poder dedicarse a cualquier
ocupación en la que haya libre concurrencia. La libre concurrencia entraña la posibilidad de que
todos los individuos puedan ejercitar cualquier actividad, sin que ésta sea exclusiva para algunos.

4. LA INCERSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL


MEXICANO.
El reconocimiento de los derechos esenciales del hombre fueron plasmados en las primeras
constituciones y en la Constitución de 1857 aparece un apartado denominado "Los Derechos
Humanos".
Los Consituyentes de Queretaro de 1917 los llamaron Garantías Individuales y en el Derecho
Público se entiende por Garantías, los límites y prohibiciones que le Poder Público o Autoridad se
ha impuesto con el fin de hacer posible de su libertad, sin menoscabo del orden y paz social que
deven ser mantenidos por aquel, en beneficio de todos los habitantes del país.
Otro concepto es: Las Garantías Individuales son las Instituciones y Condiciones establecidas en la
Constitución de un Estado a través de las cuales, el mismo, asegura a los individuos el uso pacífico
y el respeto a los derechos que la propia Constitución prevé.
Son Derechos Subjetivos Públicos contenidos en la Constitución en sus primeros veintiocho
artículos.

5. COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.


La protección y defensa de los Derechos Humanos en México fue elevada a rango constitucional el
28 de enero de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta disposición facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que, en el
ámbito de sus respectivas competencias, establecieran organismos especializados para atender las
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de Derechos
Humanos, por parte de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder
Judicial de la Federación, así como para formular recomendaciones públicas autónomas, no
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes.
Con fecha 13 de septiembre de 1999 se reformó el artículo 102, apartado B constitucional, en el
cual se señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta
con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. El
objetivo esencial de este organismo es la protección, observación, promoción, estudio y divulgación
de los Derechos Humanos previstos por el orden jurídico mexicano.
I. Recibir quejas de presuntas violaciones a Derechos Humanos.
II. Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de Derechos Humanos
en los siguientes casos:

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a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal, con excepción de los
del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.
b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia
de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a
ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos,
particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas.
III. Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las
autoridades respectivas.
IV. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que presenten respecto de las
Recomendaciones y acuerdos de los Organismos de Derechos Humanos de las Entidades
Federativas.
V. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los
Organismos Estatales de Derechos Humanos.
VI. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así
como la inmediata solución de un conflicto planteado.
VII. Impulsar la observancia de los Derechos Humanos en el país.
VIII. Proponer a las diversas autoridades del país, de acuerdo a su competencia, que promuevan
cambios o modificaciones de disposiciones legislativas, reglamentarias, así como de prácticas
administrativas para una mejor protección de los Derechos Humanos.
IX. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes
para impulsar el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y
ratificados por México en materia de Derechos Humanos.
X. Proponer al Ejecutivo Federal la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia
de Derechos Humanos.
XI. Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los Derechos Humanos en el ámbito
nacional e internacional.
XII. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de Derechos Humanos.
XIII. Supervisar el respeto a los Derechos Humanos en el sistema penitenciario y de readaptación
social del país.
Cabe hacer mención que las quejas y denuncias, las resoluciones y recomendaciones formuladas
por la CNDH no afectan el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan
corresponder a los afectados conforme a las leyes; por lo tanto, no suspenden ni interrumpen sus
plazos preclusivos.
Asuntos de no competencia de la CNDH
1. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales.
2. Resoluciones de carácter jurisdiccional.
3. Conflictos de carácter laboral.
4. Consultas formuladas por autoridades, particulares y otras entidades, sobre la interpretación de
las disposiciones constitucionales y legales.
5. Por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo.
6. Conflictos entre particulares.

6. PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.


El Derecho Político regula las relaciones entre gobernados y gobernantes, con el fin de realizar la
justicia y seguridad jurídica.
El Derecho Electoral es la parte del Derecho Político que regulan y armonizan las relaciones
humanas con motivo de la elección, designación y remoción de los conductores, representantes y
servidores de la organización política en todos sus niveles y modalidades con el fin de realizar la
justicia y seguridad jurídica.

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VI. DERECHO CIVIL

I. INTRODUCCIÓN, PERSONAS Y PERSONALIDAD


1.- La teoría de la ley en las disposiciones preliminares del Código Civil
1.1. Contenido de la ley
El código contiene disposiciones del orden común para el D.F. y asuntos de orden federal para toda
la República.
1.2. Obligatoriedad
Las leyes deben ser obligatorias y sancionadas por la fuerza administrativa del Estado. Como la
sanción hace obligatoria la norma legal, éste no puede existir sin aquella.
1.3. Generalidad
Deben ser disposiciones aplicables no a determinado persona o actos en particular, sino a un
número indeterminado o indefinido de actos y personas.
1.4. Abstracción
La ley debe expresarse en términos abstractos para aplicarse a casos concretos, cuyo número el
legislador no puede prever lo cual lo obliga a hacer abstracción de ellos.
1.5. Vigencia de la ley
Las leyes por regla general y de acuerdo con el artículo 3° del Código Civil vigente, comienzan a ser
obligatorias tres días después de su publicación en el D.O.F. (sistemas sincronizado o simultáneo);
para los que habiten en lugar distinto las leyes serán obligatorias dentro del mismo término, pero
contando un día más por cada 40 km de distancia o fracción que exceda de la mitad (sistema
sucesivo o progresivo).
1.6. Concepto
Se entiende por ley, la normas de conducta social directamente emanada del Poder Legislativo, con
la aprobación y sanción del Poder Ejecutivo, mediante la promulgación respectiva. Más información
en
1.7. Sistemas de iniciación de vigencia
La ley está vigente desde su publicación hasta su derogación o abrogación o aun cuando la ley lo
disponga.
1.8. Inobservancia de la ley por ignorancia
La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento (art. 21 Código Civil Federal). Es decir, que la
obligatoriedad de la ley exige que sea conocida, de ahí que siempre se haya requerido su
publicación.
El Código Civil no desconoce esta realidad, por lo que en el precepto antes citado establece la
posibilidad de conceder un plazo y eximir sanciones a los que por circunstancias adversas hayan
dejado de cumplir alguna disposición por ignorarla, siempre que no se trate de leyes que afecten
directamente al interés público. El orden y la seguridad jurídicos dependen directamente de que la
ley sea cumplida para que éstos no se vean afectados.
1.9. Pacto entre particulares
Para efectos legales el pacto o convenio celebrado entre particulares es ley.
1.10. Desuso
Puede ocurrir que durante mucho tiempo una ley no es usada debido a la poca vida jurídica, cuando
se aplica aunque se hayan presentado casos concretos, se dice que ha caído en desuso.
1.11. Costumbre o práctica en contrario
En nuestro régimen de derecho escrito no puede tolerarse la desobediencia indebida de la ley y así
nos dice: “contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o practica en
contrario”.
1.12. Abrogación y derogación
ABROGACIÓN: Es quitarle su vigencia en todas sus partes a una ley.
DEROGAR: Es suprimir solamente algunos de los preceptos de la ley.

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1.13. Vigencia de la ley en relación con el tiempo


Se refiere a la duración de la vigencia de una disposición legal, esto es, al tiempo que se entiende
entre el momento de su publicación y el de su derogación o abrogación.
1.14. El principio de irretroactividad
El artículo 5° del Código Civil Federal, dispone que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en
perjuicio de persona alguna.
1.15. Derecho aplicable
La aplicación del derecho debe ser conforme a la ley y no debe ir más allá de lo pedido por las
partes.
El derecho aplicable es el correspondiente a cada entidad federativa o territorio nacional.
1.16. Aplicación del derecho extranjero
Debe ser acorde a las leyes locales y no contradecirlas y sólo es aplicable cuando hay reciprocidad
internacional.
1.17. La lesión
En términos generales, lesión significa cualquier daño, perjuicio o detrimento. Desde el ámbito civil
es inherente a la lesión la desaprobación de las prestaciones que se hacen las partes en la
celebración de un acto jurídico.
1.18. Interpretación de la ley
Jurídicamente hablando interpretar una ley es investigar y explicar su sentido. Algunas
interpretaciones son:
• Interpretación gramatical: Según este sistema se atiende al significado literal de cada
palabra que entra en los textos legales.
• Interpretación lógica: Con apego al método anterior debe suponerse que el legislador
expresó su pensamiento con propiedad de lenguaje.
• Interpretación sistemática: Cuando la institución jurídica tiene paralelo con otra legislación
de país extraño es posible relacionar las figuras jurídicas entre sí, comparando los sistemas
en su totalidad.
• Interpretación extensiva: Cuando la obscuridad de las palabras debe ser a que han tomado
en sentido distinto del común, precisa ampliar o restringir el sentido para que corresponda
con lo que el autor de la ley quiso decir y no logró expresar correctamente.
• Interpretación restrictiva: Del mismo modo como es necesario extender el sentido de las
palabras para comprender el alcance de la ley, en ocasiones se precisa restringirlo. La
interpretación restrictiva es el recurso de la interpretación extensiva.
• Interpretación analógica: Se da cuando el caso concreto que se ha presentado tiene
semejanzas con el supuesto jurídico previsto en la ley. Se permite resolverlo por analogía
porque existe la misma razón.
• Interpretación auténtica: Es la interpretación que hace el poder legislativo.
1.19. Silencio, oscuridad o insuficiencia
SILENCIO = Es una manifestación de la voluntad de aceptación tácita.
OSCURIDAD = Es cuando una ley es ambigua, cuando no se puede describir con precisión la
voluntad del legislador.
INSUFICIENCIA = Cuando la ley no es suficiente para resolver un caso concreto.
1.20. Resolución de controversias

II. DERECHO DE LAS PERSONAS


1.- Persona
1.1. Concepto
Es el ente al que el orden jurídico confiere la capacidad para que le puedan ser imputadas las
consecuencias establecidas por la norma, los que se traducen en derecho subjetivo y deber jurídico
1.2. Clasificación

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Personas físicas o personas morales.


1.3. Atributos
-Personas físicas = Capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio, nacionalidad.
-Personas morales =
1.4. Personalidad
Conjunto de facultades, derechos y deberes que la norma jurídica reconoce aun sujeto o persona.
1.4.1. Características
El concepto de personalidad jurídica es tan sólo una abstracción jurídica del concepto de persona
que, además, es un concepto distinto y previo al de capacidad jurídica, aunque al respecto es
frecuente en la doctrina general y, por supuesto, en la española, identificar los conceptos de
personalidad jurídica y capacidad jurídica. Sin embargo, la distinción se impone, baste pensar que la
personalidad es un quid simple, mientras la capacidad es un quantum y, por tanto, es susceptible de
ser medida en grados. Se puede ser, como persona, más o menos capaz, pero no se puede ser
más o menos persona. Persona se es o no se es: total, radicalmente.
Los atributos de la personalidad, generalmente son aceptados, los cuales son:
El nombreLa nacionalidad
El domicilio
La residencia
Estado civil
La capacidad
Patrimonio
A continuación se explicara cada atributo:
El nombre
Es la propiedad que se da a una persona para distinguirla de los demás; está se divide en dos:
Nombre de pila: Es el cual colocan los padres cuando van a registrar al hijo ante una notaria, se le
denomino como nombre de pila ya que anteriormente era el nombre que se colocada ante el
bautismo (católico) del hijo pero con la libre religión actualmente muchos niños no se bautizan por
una misma religión. El nombre de pila se puede cambiar ya que el Art. 62 enciso 12 del decreto 999
de 1988 lo facilita pero por solo una vez, mediante una escritura publica este se debe inscribirse en
el correspondiente registro civil del interesado; para realizarlo debe llevar los siguientes requisitos al
registro civil (notaria) en la cual lo registraron:
Si es mayor de edad
Llevar la fotocopia de la cédula de ciudadanía
Llevar la fotocopia del registro civil
Llevar una carta autorizando y explicando los motivos del cambio de nombre
Si es menor de edad
Llevar la fotocopia de la cedula de ciudadanía
Llevar la fotocopia del registro civil
Llevar una carta autorizando y explicando los motivos del cambio de nombre
Llevar una carta anexa de los padres del individuo permitiendo que él se cambie el nombre.
Nombre patronitico
El nombre patronitico es el mismo apellido el cual es el nombre de la familia que distingue a la
persona; es decir son los apellidos de los padres del individuo, este posee un carácter de fijeza.
Este se puede cambiar o variar si se presenta alguno de los siguientes casos:
Si la persona va ser aboptada, se estable el cambio de apellido que usaban por el del padre
adoptivo o de la madre adoptante.
Cuando un hijo extramatrimonial lleva el apellido de la madre en caso de legitimación por contraer
nupcias de sus padres, cambia el apellido por el de sus padres.
Cuando un hijo extramatronial va ser reconocida por uno de sus padres.

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Si anteriormente en el registro civil escribieron mal apellido o los apellidos y hay que cambiarlos por
corrección ortográfica.
Este cambia se debe diligenciar ante un juzgado familiar
La nacionalidad
Es la capacidad del individuo propio de pertenecer o tener origen por nacimiento o naturalización en
una nación.
La nacionalidad puede ser por nacimiento o por adopción; las características fundamentales o
primordiales que debe tener una persona para obtener la nacionalidad de una nación, deben cumplir
dos de las siguientes tres características:
Obtener la nacionalidad que poseen los padres
Obtener la nacionalidad del país donde nació
Obtener la nacionalidad donde posee su domicilio actual
Los casos especiales se presentan por adopción una es cuando los niños poseen padres con
diferentes nacionalidades y entre otra son los miembros de los pueblos indígenas que comparten
territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos.
El domicilio
Identificar a la persona del lugar donde habitualmente vive, la cual se divide en :
El domicilio
El domicilio es donde la persona ejerce su profesión u oficio. La persona puede tener varios
domicilios.
La residencia
La residencia es estrictamente la vivienda; esta hace de domicilio civil con las personas que no
tuvieran domicilio en otra parte. La residencia es única.
Cuando una persona presenta ausencia es cuando el individuo presenta una separación de su
domicilio y su residencia es decir es que ya no se encuentra en ninguno de los dos lugares; son los
casos de desaparición del individuo.
Estado civil
Condición de cada individuo en relación con los derechos y obligaciones civiles; es una cualidad de
calificación de la persona el cual es único y excluyente.
El estado civil es asignado por la ley, de ahí que un individuo no lo pueda cambiar sin su
intervención. Las personas pueden realizar actos que lo afectan como el matrimonio. Estos actos
deben ser asignados en el registro civil por una autoridad competente, quienes son los notarios, los
registradores municipales, o en caso extremo los alcaldes municipales dentro del territorio nacional.
La ley 153 en el art. 20 argumenta sobre el estado civil; que este permanecerá vigente aun cuando
aquella ley fuera abolida. Pero los derechos y obligaciones derivadas de dicho estado estarán
sujetos a la nueva ley.
El actual sistema de registro del estado civil de las personas esta estipulado por el titulo 20 del libro1
del código civil, por la ley 92 de 1938 y el decreto ejecutivo 1003 de1939.
Características del Estado Civil
Toda persona tiene un estado civil, pues toda persona afirmase si es hombre o mujer, si es hijo
legitimo o natural, si es mayor o menor de edad, si vive aún o ha muerto, si es soltero o casada, etc.
Esta calidades no pueden permanecer en suspenso.
El estado civil es uno o invisible. Una persona no puede tener dos estados civiles.
Las calidades de estado civil se encuentra fuera del comercio, en el sentido de que el
establecimiento, modificación o extinción de una de tales calidades, no depende de la voluntad de
los interesados.
La capacidad
Es la aptitud legal para gozar un derecho, es decir, es la capacidad de obrar, en capaces e
incapaces, según tengan la capacidad de derecho (jurídica) o la capacidad de obrar o sólo la de

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derecho. En pocas palabras es la capacidad natural para tener derechos y obligaciones, es decir,
para ser sujeto, activo o pasivo, de relaciones jurídicas determinadas.
La capacidad de las personas puede ser modificada por las llamadas circunstancias modificadas de
capacidad que, de una parte las modificaciones que obedecen a causas personales del sujeto tales
como la edad, sexo y entre otras; y las que tienen lugar por la relación de la persona con un lugar
determinado (residencia y ausencia; son circunstancias que limitan el ejercicio de los derechos a los
seres dotados de personalidad jurídica, o bien están incapacitados para su ejercicio
Capacidad Jurídica
También denominada capacidad de derecho o de goce, es la aptitud de ser titular de sus derechos,
por el simple hecho de ser persona natural o jurídica.
Capacidad de Obra
Es la capacidad del ejercicio la cual está sujeta a una determinada madurez de la persona. Es
necesario que el individuo sea normal síquicamente y pueda reflexionar de modo que sea capaz de
cuidar de sí mismo y de sus intereses.
Patrimonio
El patrimonio es el conjunto de valores pecuniarios (es decir pertenecientes al dinero en efectivo)
positivo o negativo, perteneciente a la misma persona. Económicamente el patrimonio es la
diferencia entre el pasivo y el activo. El patrimonio es un concepto principalmente monetario, por lo
tanto puede ser objeto de negociaciones jurídicas.
Toda persona posee patrimonio, incluso cuando no posee bienes, de acuerdo al principio de unidad
patrimonial, se tiene un solo patrimonio. Así el patrimonio es una noción intelectual y intangible.
Como la universidad jurídica, cuando una persona muere, su patrimonio pasa a sus herederos.
También es posible decir que una persona no posee bienes pero tiene patrimonio.
1.4.2. Derecho de la persona
Son aquellos derechos inherentes a toda persona y que son irrenunciables, como son: El derecho a
la vida, a la alimentación, educación, etc.

2.- Capacidad
2.1. Goce
Es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujetos de obligaciones.
2.2. Ejercicio
Es la capacidad que tiene una persona para actuar dentro de un juicio.
2.3. Representación
Todos tenemos la posibilidad de ser representados de acuerdo a las disposiciones es la ley como
son los mandatos.

3.- Nombre
3.1. Concepto
Palabra o conjunto de éstas que ordenadas individualizan a la persona en un grupo social o en una
colectividad. Algunos autores dicen que es el bien jurídico constituido por la proyección psíquica del
ser humano de tener para sí una identificación exclusiva, respecto de todas las manifestaciones de
su vida social.
Se divide en dos partes fundamentales, el nombre propio que sirve para distinguir los miembros de
una familia y el patronímico que lo que se conoce como apellidos y sirve para distinguir a una familia
de otra.
3.2. Derecho al nombre
Todo ser humano por razón al parentesco tiene derecho a que se le ponga un nombre.
3.3. Protección del nombre
Persona física enfocada al que se tiene que registrar para tener derecho dentro del estatus familiar.

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Persona moral = No puede existir dos personas morales con el mismo nombre sin que exista un
vínculo que les una, puesto que éste está respaldado por la ley.

4.- Domicilio
4.1. Concepto
Es el lugar en que habitualmente se reside con el propósito de establecerse en él.
4.2. Clases de domicilio
• DOMICILIO REAL = Es la casa donde vive o tiene el principal asiento de sus bienes o
negocios, esto es, el sitio donde efectivamente radica.
• DOMICILIO LEGAL = Es el que fija la ley para el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones.
• DOMICILIO CONVENCIONAL = Es aquel que señala o adopta voluntariamente una
persona para asuntos específicos y determinados y no en general.

5.- Estado civil


5.1. Concepto
Es la situación que tiene el individuo dentro de la familia y la sociedad, situación que engendra
efectos jurídicos.
5.2. Estado civil y capacidad
Es la situación jurídica que contrae una persona al unirse en matrimonio con otra del sexo opuesto y
la capacidad es la de un contrato civil que impone deberes y derechos.
5.3. Registro Civil
Es una institución creada para comprobar el estado civil y capacidad jurídica de las personas físicas
y para controlar de un modo auténtico y veras los actos que modifiquen dicho estado jurídico.
5.3.1. Actas
Son documentos públicos que expide el estado sobre la situación jurídica de las personas.
5.3.2. Rectificación, modificación y aclaración de actas
Procedimiento administrativo a través del cual, se pueden corregir errores ortográficos,
mecanográfios y estereográficos.
La rectificación o modificación de un acta del estado civil no puede hacerse sino ante el poder
judicial y en virtud de sentencia de éste, se sujetará a las prescripciones del Código Civil Federal.
La aclaración de las actas del estado civil, procede cuando en el Registro exista errores
mecanográficos, ortográficos o de otra índole que no afecten los datos esenciales de aquellos y
deberán tramitarse ante la Oficina Central del Registro Civil.

6.- Ausencia
6.1. Concepto
Es el estado de una persona que ha desaparecido del lugar de su residencia, de quien no se tiene
noticias y por consiguiente cuya existencia es dudosa.
6.2. Etapas
Se distinguen 3 períodos:
• La presunción de ausencia
• La declaración de ausencia (transcurridos 2 años)
• La presunción de muerte (transcurridos 6 años)
6.3. Efectos
• Se aseguraran los bienes
• Se nombrara un depositario
• Se nombrara un representante
• Declarara la ausencia, si hubiere testamento púbico o ológrafo la persona en cuyo poder se
encuentre lo presentará al juez.

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• El testamento se abrirá en presencia del representante del ausente.


• Los herederos podrán administrar la posesión provisional de los bienes.
• Si el ausente se presentara o se prueba su existencia antes de que sea declarada la
presunción de muerte recobraran sus bienes.

7.- Familia
7.1. Matrimonio
7.1.1. Derechos y obligaciones
• Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio
y a socorrerse mutuamente.
• Tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el
espacimiento de sus hijos
• Los cónyuges vivirán económicamente al sostenimiento del hogar.
• Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los
cónyuges.
7.1.2. Impedimentos (Art. 156)
• La falta de edad requerida por la ley cuando no haya sido dispensada.
• El parentesco de consanguineidad legítimo o natural
• El parentesco de afinidad en línea recta sin limitación alguna
• El adulterio
• La impotencia incurable para la cópula
7.1.3. Inexistencia y nulidad (Arts. 235-265)
Son causas de nulidad de un matrimonio.
• El error acerca de la persona con quien se contrae
• Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo algunos de los impedimentos
enumerados en el artículo 156
• Que se haya celebrado con contravención a lo dispuesto en los arts. 97, 98, 100 y 103.
Es ilícito pero no nulo, el matrimonio:
• Cuando se ha contraído estando pendiente la decisión de un impedimento que sea
susceptible de dispensa
• Cuando no se ha otorgado la previa dispensa que requiere el artículo 159 y cuando se
celebre sin que hayan transcurrido los términos fijados en los artículos 158 y 159
7.1.4. Efectos del matrimonio
Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de
contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de
ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a
falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la
celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio.
Algunos de los efectos del matrimonio que entrarían bajo este supuesto:
a) Todas las relaciones matrimoniales sin contenido patrimonial alguno: respeto y ayuda mutua,
fidelidad y socorro, pactos sobre derechos y deberes de los cónyuges puramente personales, etc.
b) Sector de las relaciones conyugales incluido en el «estatuto general de los casados»: de
contenido básicamente patrimonial, se diferencia del régimen de bienes del matrimonio en:
c) su generalidad: es aplicable a todos los matrimonios, cualquiera que sea su régimen económico.
d) su imperatividad, no pudiendo ser derogado por capitulaciones.
Recoge el mínimo de solidaridad e igualdad económica que debe existir en el matrimonio. La
naturaleza protectora de este estatuto conducirá a que la invocación a la excepción de orden público
sea frecuente

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7.1.4.1. Regímenes patrimoniales


-Sociedad conyugal: Comprende no sólo los bienes de que sean dueños los esposos al formularla,
sino también los bienes futuros que adquieran los consortes.
-Sociedad de la separación de bienes: La separación puede comprender no sólo los bienes que
sean dueños los consortes al celebrar el matrimonio, sino también los que adquieran después.
7.1.4.2. Donaciones
Los consortes pueden hacerse donaciones con tal de que no sean contrarias a las capitulaciones
matrimoniales, ni perjudiquen el derecho de los ascendientes o descendientes al recibir alimentos.
Las donaciones entre consortes pueden ser revocados por los donantes, mientras subsista el
matrimonio. Estas donaciones no se anularán por la supervivencia de los hijos.

8.- Divorcio
Es la disolución del vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro.
8.1. Clasificación
-Divorcio voluntario
-Divorcio necesario
8.2. Causales (Artículo 1267)
1. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges.
2. El hecho que la mujer de a luz durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse
este contrato y que judicialmente sea declarado ilegítimo.
3. El mutuo consentimiento
4. La separación de los cónyuges por más de 2 años.
8.3. Efectos
1. Disolución del vínculo matrimonial
2. Los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio.
3. La obligación alimenticia

9.- Concubinato
9.1. Concepto
La unión de un hombre y una mujer que cohabitan como si estuvieran casados.
9.2. Efectos
Si la vida en común se a prolongado por lo menos cinco años, los concubinos tienen derecho
reciproco a heredarse y a recibir alimentods. No se requiere en ese lapso si ha habido hijo entre
ambos, si a existido concubinato nttre l padre y la madre se presume hijos de los concubinos, los
que nascan después de ciento ochenta dias contados desde el comienzo del concubinato, y dentro
de los 300 dias después de que ceso este.
9.2.1. Concubinos
1. Ambos deben de estar libres de matrimonio
2. Debe ser duradera la unión (por lo menos 5 años)
9.2.2. Hijos
Respecto a éstos se establece la presunción de paternidad del concubino en los mismos plazos que
la de la madre.
9.2.3. Bienes
Recibir alimentos y participar dentro de la sucesión.

10.- Parentesco
10.1. Concepto
Estado jurídico de las personas físicas y como tal de carácter general, permanente y abstracto, pues
crea vínculos jurídicos no sólo entre los miembros de la relación sino respecto a terceros.

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10.2. Efectos
1. Obligación alimenticia
2. Sucesión hereditaria legítima
3. El parentesco por afinidad tiene el único efecto de ser impedimento matrimonial entre
parientes en línea recta.
10.3. Alimentos
Los parientes tienen la obligación de brindar alimentos, en línea recta sin limitaciones de grado y en
línea colateral hasta el cuarto grado.
10.4. Filiación
Vínculo jurídico establecido por el hecho del nacimiento entre el hijo y sus progenitores. La filiación
produce efectos legales que se concretan en el derecho del hijo a llevar los apellidos de sus padres,
a ser alimentado, a la herencia legitima, así como a la tutela legal.
10.5. Patria Potestad
Se da el nombre de patria potestad al poder que tienen los ascendientes sobre la persona y bienes
del menor, en tanto alcanza la edad y discernimiento para conducirse y administrar sus derechos.

11.- Adopción
11.1. Concepto y clases
Vínculo jurídico creador del parentesco civil, entre adoptante y adoptado y que confiere los derechos
y deberes establecidos entre padres e hijos.
CLASES:
1. Adopción simple.
2. Adopción plena. Se equipara al hijo consanguíneo para todos los efectos legales.
3. Adopción internacional: Es promovida por ciudadanos de otro país, y tiene por objeto
incorporar en una familia a un menor que no puede encontrar una familia en su propio país
de origen.
11.2. Efectos
1. Es impedimento para contraer matrimonio entre el adoptante y el adoptado.
2. El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos derechos y
obligaciones que tiene un hijo
3. El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado los mismos derechos y
obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos.

12. Tutela
12.1 Concepto y clases
Institución para familiar que tiene por objeto el cuidado de la persona de los menores de edad no
sujetos a patria potestad y de los mayores incapacitados, la administración de sus bienes y su
representación en sus negocios jurídicos y actuaciones judiciales.
CLASES:
1. Tutela testamentaria.- Es aquella que se establece por testamento.
2. Tutela legítima.- Se confiere a falta de tutela testamentaria y recae en los parientes y
cónyuges del incapaz o del menor cuando no hay quien desempeñe la patria potestad.
3. Tutela dativa.- Disernida por el juez dentro de las personas señaladas por la ley como
tutores.
12.2 Efectos
Se concretan en el derecho de cuidado de un menor o un incapaz que no esté sujeto a la patria
potestad.
12.3 Curatela
Al tutor se le nombra un vigilante llamado curador debiendo ambos dar fianza suficiente para
asegurar sus buenos manejos aun a pesar de que periódicamente tienen que rendir cuentas a los

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jueces pupilares o a los consejos locales de tutela, así como hacer una inventario y balance de los
bienes del menor.

III. BIENES Y DERECHOS REALES


1.- Bien
1.1. Concepto de bien y cosa
BIEN : La ley entiende por bien todo aquello que pueda ser objeto de apropiación.
COSA : Se entiende por cosa todo lo que existe en el universo, sea material o inmaterial, creación
de la naturaleza o abstracción de ingenio humano; toda cosa es algo que ocupa la atención del
hombre y que puede serle útil o perjudicial, pero que siempre es susceptible de entrar en sus
concepciones.
1.2. Clasificación de los bienes
• Bienes muebles e inmuebles
• Bienes corpóreos o incorpóreos
• Bienes del dominio público y bienes propiedad de los particulares.

2.- Derechos reales


2.1. Concepto
Es el poder directo e inmediato sobre una cosa frente a cualquiera que está obligado a respetar y no
estorbar su ejercicio.
2.2. Clasificación
2.2.1. Principales y accesorios
PRINCIPALES: Son aquellos cuya existencia no dependen de otros bienes.
ACCESORIOS: Son aquellos cuya existencia y función deriva de un bien principal.
2.2.2. Mobiliarios e inmobiliarios
-BIENES MUEBLES: Por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro o se
mueven por sí mismos, o también por efectos de una fuerza exterior.
-BIENES INMUEBLES: A su vez han sido divididos en inmuebles por su naturaleza (la tierra, las
construcciones, los árboles) por su destino, cuando un mueble está incorporado aun inmueble
formado parte de él (los aparatos electrónicos o hidráulicos, de los edificios). Por el objeto al cual se
aplican los abonos, semillas, tractores, bombas etc., se trata de muebles cuyo objeto es su
incorporación o aprovechamiento en un inmueble, por disposición de la ley son inmuebles los
derechos reales sobre inmuebles.
2.2.3. Perpetuos y temporales
Perpetuos: los que duran por siempre.
Temporales: los que con el tiempo caducan.

3.- Patrimonio
3.1. Concepto
El conjunto de derechos subjetivos de una persona susceptible de valoración pecuniaria que
constituyen una universalidad jurídica.
3.2. Activo y pasivo del patrimonio
Se consideran puramente términos contables, pues quien tiene más deudas que bienes en realidad
carece de patrimonio.
3.3. Teorías del patrimonio
3.3.1. Patrimonio personalidad
• El patrimonio es un atributo inhernte a la personalidd del individuo.
• El patrimonioes inalinble e intransmisible.
• Es indivisible.
• No solo se integra por los bienes presentes, sino tambien por los futuros.

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3.3.2. Patrimonio afectación


Es el conjunto de bienes de contenido económico pertenecientes a una o varias personas dedicadas
o afectación a un fin que puede ser científico, cultural o puramente económico independiente y
separado de los patrimonios personales.

4.- Propiedad
4.1. Concepto
Es el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para
aprovecharla en su totalidad.
4.2. Características
La característica de perpetua significa que el no uso o abandono de la cosa no termina con el
derecho de la propiedad y que el dueño puede recuperarla o reivindicarla de tercero mientras no se
opere la prescripción positiva, esto es, no hay a otro dueño por usucapión.
4.3. Modalidades y limitaciones
Son modalidades las formas de aprovechamiento de determinados bienes, son limitaciones las
prohibiciones que en cada caso se establezcan tanto en su uso, como en su disposición, llegándose
incluso a la prohibición de alienar o enajenarlos.
4.4. Modos de adquisición
4.4.1. Accesión
4.4.1.1. Concepto
Es el derecho que tiene el propietario de un bien a adquirir todo lo que el bien produce, se le une o
incorpora natural o artificialmente.
4.4.1.2. Formas
Puede ser en forma natural, de inmueble a mueble, aluvión, avulsión, mutuación de cauce y
nacimiento de isla, de mueble a inmueble en forma artificial, edificación, plantación.
4.4.2. Posesión
4.4.2.1. Concepto
Es el acto de tener o poseer una cosa material con el ánimo de propietario.
4.4.2.2. Usucapión
Para que proceda se requiere que se posea a título de dueño, esto es, que se tenga la posesión
originaria, por título traslativo de dominio o por un hecho que puede incluso ser delictivo con animus
domini o intención de actuar como propietario de la cosa poseída, además, la posesión debe ser
pacífica y si hubiera mediado violencia. Pero posteriormente, continúo sin necesidad de actos
violentos, se considera de mala fe, debe la posesión ser continua pues si es interrumpida el tiempo
se contará a partir de la nueva adquisición.

5.- La copropiedad
5.1. Concepto
Es el derecho que tienen dos o más personas a una misma cosa que pertenece a varias personas
que la poseen en común, recibiendo dichas personas el nombre de copropietarios. Existe
copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenezca proindiviso a varias personas.
5.2. Efectos
Todo acto de dominio, es decir, de disposición tanto jurídica como material, solo es valido si se lleva
a cabo con el consentimiento unánime de todos los copropietarios. Los actos de administración de
la cosa objeto de copropiedad se llevarán a cabo por la mayoría de personas y de intereses, y
comprenden todos aquellos actos de conservación y de uso de la cosa sin alterar su forma,
sustancia o destino.

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6.- El condominio
6.1. Concepto
Es una forma de propiedad la establece la ley dentro de la copropiedad. En el artículo 951 del
Código Civil y en una ley específica sobre la materia congruente con el régimen que establece (ley
de condominios).
El artículo 951 nos expresa “cuando los diferentes departamentos, viviendas o locales de un
inmueble, construido en forma vertical, horizontal o mixta susceptibles de aprovechamiento
independiente, por tener salida propia a un elemento común del condominio o a la vida pública y
perteneciera a distintos propietarios, cada uno de éstos tendrá el derecho singular y exclusivo de
propiedad sobre su departamento o vivienda, casa o local, además de un derecho de copropiedad
sobre los elementos y partes comunes del inmueble para su uso o disfrute.
6.2. Naturaleza jurídica
El artículo 951 del Código Civil y la ley de Condominios.

7.- Usufructo, uso y habitación


7.1. Concepto
USUFRUCTO: Es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos.
USO: Es el derecho que tiene una persona para percibir los frutos de una cosa ajena, los que
basten a las necesidades del usuario y de su familia.
HABITACIÓN: Es la facultad que tiene una persona de ocupar gratuitamente una casa ajena,
pudiendo usar las piezas que basten para su familia aunque ésta vaya aumentando.
7.2. Características
• Son temporales
• Inembargables, no se pueden gravar, enajenar, hipotecar, ni arrendarse
• Son gratuitos.

8.- Servidumbre
8.1. Concepto
La servidumbre es una carga o gravamen impuesto sobre una finca, en provecho o para servicio de
otra, perteneciente a distinto dueño.
8.2. Características
• Requisito indispensable la existencia de dos predios pertenecientes a distintos dueños.
• Es un derecho real
• Nadie puede ser sujeto activo y pasivo al mismo tiempo.
8.3. Clasificación
• Continuas y discontinuas
• Aparentes y no aparentes
• Voluntarias y legales.

9. Registro Público de la Propiedad.
Es la Institución dedicada a hacer constar por medio de la inscripción, los títulos por los cuales se
adquiere, transmite, modifica, grava o extingue el dominio, la posesión y demás derechos reales y
personales sobre bienes inmuebles y actos de comercio, que requieren de inscripción para su
oportuna publicidad.
El objetivo principal del Registro Público es dar publicidad a los actos que precisan de ese requisito
para surtir sus efectos frente a terceros, otorgando así seguridad jurídica sobre las propiedades y
derechos registrados.
9.1. Principios
• Principio de Publicidad.
• Principio de legitimación

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• Principio de rogación.
• Principio de consentimiento.
• Principio de prelación o prioridad.
• Principio de calificación.
• Principio de inscripción.
• Principio de especialidad.
• Principio de tracto sucesivo.
• El tracto breve

IV. SUCESIONES
1.- La sucesión
1.1. Concepto
Es todo cambio de sujeto entre una relación jurídica. Puede ser entre vivos o a causa de muerte del
sujeto, al que se le llama sucesión HEREDITARIA, puede ser a título particular o a título universal, el
primero se transmite un derecho o una obligación en particular y en el segundo, se da o transmite
todos los derechos y obligaciones, sólo se da en casos de muerte.
1.2. Heredero
Es un sucesor a causa de la muerte (mortis causa) por toda la herencia o parte alícuota de ella.
Puede ser:
Universal: Cuando es único heredero
Parte alícuota: Si son varios herederos
1.3. Legado
Son los bienes, casos o derechos que el testador otorga a título particular, el legado lo constituyen
siempre cosas concretas y determinadas, susceptibles de ser individualizadas.
Legados puros y simples y sujetos a las modalidades de plazo, condición y modo o carga.
LEGADOS ALTERNATIVOS: En que a falta de designación del testador, corresponde la facultad de
elegir la cosa legada al deudor.
REMUNERATIVOS: Cuando el testador lo establece, para compensar algún servicios del legatario.
1.4. Albacea
Es una institución caracterizada por el derecho sucesorio, encargado de la Administración de loe
bienes, es el encargado de la administración y liquidación del patrimonio del difunto según la
voluntad del testador, los herederos o la ley. Actúa como administrador, depositario, representante y
auxiliar de la administración de justicia.
1.5. Formas
• Testamentario: Nombrado en el testamento
• Legítimo o electo: Designado por él o los herederos o por la ley.
• Dativo: Cuando es encargado de todo el procedimientos sucesorio.
• Unico: Es el universal, puede ser testamentario, legítimo o dativo
• Sucesiones: Varios que se sustituyen
• Mancomunados: Actúan conjuntamente.
• Definitivo: Nombrado para la total tramitación de la sucesión testamentario o intestado.
• Provisional: El nombrado por el juez mientras se presenta el testamentario o se elige el
legitimo.
1.5.1. Testamentaria
1.5.1.1. Concepto
Es un acto jurídico unilateral, solemne, personalísimo, revocable y libre, por el cual el testador
dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte.
1.5.1.2. Tipos
• Testamento público abierto: Es el que se otorga ante Notario Público y dos testigos. El
testador expresa su voluntad ante dos testigos y el notario reducta.

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• Testamento público cerrado: Es el testamento redactado por escrito, ya sea por el auto u
otra persona a su ruego. Debe presentarse en pliego cerrado ante notario y tres testigos.
• Testamento ológrafo: Es el testamento escrito de puño y letra del testador hecho por
duplicado, contendrá su huella digital y se guardará en sobres cerrados, uno se depositará
en archivos de notarios del D.F. y otro se devolverá al autor.
• Testamento privado: Como todos los testamentos especiales, sólo se permite en casos de
apremio, urgencia o peligro en que no es posible el otorgamiento de un testamento
ordinario. Vale únicamente 1 mes si fallece el testador (casos de enfermedad grave,
accidentes).
• Testamento militar: Es el otorgado por un militar o asimilado al tiempo de entrar en batalla o
estando herido por acción de la guerra.
• Testamento marítimo: Cuando uno desee hacer el testamento en altamar a bordo de un
buque de la marina nacional, podrá hacerlo ante el capitán de navío y 2 testigos, con las
formalidades del testamento público abierto.
• Testamento hecho en país extranjero: Puede otorgarse siguiendo las leyes del lugar o ante
agentes consulares que tienen función notarial.
• Testamentos prohibidos: El contractual y los simultáneos.
CONTRACTUAL= Pacto entre testados y otra persona
SIMULTANEO= Hecho por varias personas.
• Testamento inoficioso: Es aquel que no respeta los derechos reservados a los herederos
legítimos.
• Testamento simplificado: Tiene que ver con casas-habitación en que se designan
legatarios.
1.5.2. Sucesión legítima
1.5.2.1. Concepto
Lo regula la transmisión de los bienes hereditarios, cuando el autor de la sucesión no otorgó
testamento, este se declara nulo, o no comprende la totalidad de los bienes del difunto.
1.5.2.2. Naturaleza

V. OBLIGACIONES
1.- Obligaciones y hechos jurídicos
1.1. Concepto de obligación
Es la necesidad jurídica que tiene la persona llamada deudor de conceder a otra, llamada acreedor,
una prestación de dar, de hacer o de no hacer.
1.2. Elementos de la obligación
LOS SUJETOS.- Son las personas aptas para ser titulares de derechos y resultar obligadas. Los
sujetos de las obligaciones pueden ser personas físicas o personas morales, también llamadas
personas jurídicas colectivas.
Para una obligación bastan dos sujetos. 1) El que ostenta el derecho subjetivo, el que tiene la
facultad y recibe el nombre de acreedor o sujeto activo, y 2) El que soporta la deuda, el que tiene el
deber correlativo: esta obligado y recibe el nombre de deudor o sujeto pasivo.
EL OBJETO.- Así como los derechos reales tienen por objeto la cosa sobre lo que son ejercidos, así
los derechos personales tienen por objeto el servicio o la prestación a cargo del deudor.
La clasificación de las obligaciones por su objeto, desde Roma se condensa en un dare
(obligaciones de dar), facere (obligaciones de hacer), non facere (obligaciones de no hacer o
abstenciones).
LA RELACIÓN JURÍDICA.- Es el vínculo jurídico que ata al deudor con su acreedor .
1.3. Hecho y acto jurídico
HECHO JURÍDICO: Acontecimiento o circunstancia, positivo o negativo, a los que la ley atribuye
consecuencias jurídicas.

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ACTO JURÍDICO: Los hechos jurídicos en las que interviene la voluntad (voluntarios), pueden a su
vez, dividirse en dos especies: los intencionados y los no intencionados. En los primeros a la
voluntad de realizar el acto se une la intención de crear, modificar, transferir o extinguir relaciones
de derecho; cuando esto ocurre, los hechos jurídicos toman el nombre de actos jurídicos.
1.4. Inexistencia y nulidad del acto jurídico
De acuerdo con nuestra ley, un acto jurídico es inexistente, cuando al realizarlo falta la voluntad o el
objeto y, en algunos casos, la solemnidades. Es decir, cuando falta alguno de los elementos de
existencia del acto.
La nulidad puede ser absoluta y relativa, llamándose en este ultimo caso anulabilidad. La nulidad
absoluta o de pleno derecho es aquella que se produce cuando el acto realizado es contrario a una
ley prohibitiva, en otras palabras, contrario al orden público o a las buenas costumbres.
Nuestra ley dice que la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad.
La nulidad debe considerarse como una imperfección menos grave, dicha imperfección consiste en
un vicio de la voluntad, en falta de capacidad de quien realice el acto (minoría de edad, interdicción),
o en la inobservancia de las formalidades previstas por la ley.

2.- Fuentes de las obligaciones


Toda obligación nace de un hecho, natural o del hombre, que la ley toma en cuenta para atribuirle el
efecto de generar obligaciones y derechos. La ley y ese hecho (hecho jurídico), son la fuente de
todas las obligaciones.
Cabe hacer una especificación en el seno de esa fuente general, distinción que a consagrado el
Código Civil en vigor, el legislador mexicano ha considerado especialmente algunos tipos de hechos
jurídicos y los reglamenta por separado. Éstas son las llamadas fuentes particulares de las
obligaciones:
• El Contrato (art. 1792-1859 del CC)
• La Declaración Unilateral de Voluntad (art. 1860-1881 del CC)
• El Enriquecimiento Ilegitimo (art. 1882-1895 del CC)
• La Gestión de Negocios (art. 1896-1909 del CC)
• Los Hechos Ilícitos (art. 1910-1932, y 2104-2118 del CC)
• El Riesgo Creado (art. 1913 del CC)
2.1. El contrato
Es la fuente principal de las obligaciones. El contrato es una especie de convenio; es el acuerdo de
dos o mas personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.
2.1.1. Elementos esenciales del contrato
El acto jurídico más común del derecho privado, el contrato, caracterizado como el acuerdo de dos o
más voluntades para crear o trasmitir derechos y obligaciones, debe cumplir o reunir ciertas
condiciones para formarse, que son presupuestos de su existencia y de su eficacia.
La diferenciación de los elementos de existencia de los de validez es un progreso de la técnica
jurídica, que permite explicar y sistematizar las diversas consecuencias producidas por la ausencia
de alguno de ellos.
Si falta un elemento esencial, el acto no existe como tal.
Si está ausente un requisito de validez, el acto existe, pero puede ser invalidado.
El acto jurídico es la manifestación exterior de la voluntad tendiente a la producción de efectos de
derecho sancionados por la ley.
Como todo ser, real o conceptual, para su formación precisa ciertos elementos esenciales, sin los
cuales no existe:
• I. Consentimiento o voluntad.
• II. Objeto posible hacia el cual se dirige esa voluntad.
• III. Una manera solemne que exteriorice esa voluntad.

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La falta de voluntad exteriorizada, del objeto posible o de la solemnidad, en su caso, provoca la


inexistencia del acto. El acto jurídico no se forma, no nace y consecuentemente, no produce sus
efectos esperados.
2.1.1.1. Consentimiento
Es el elemento esencial, de definición, del acto jurídico. Nadie podría pretender la existencia de una
tutela, una adopción, de un arrendamiento o de una promesa de recompensa, sin la voluntad
exteriorizada de las partes o del actor de dichos actos. Cualquier acto jurídico en el que no esté
presente la decisión voluntaria de celebrarlo, no se podrá formar, nunca podrá existir.
La voluntad de celebrar el acto, es el motor principal, en los contratos, esa voluntad se lama
consentimiento y es un elemento complejo, formado por la integración de dos voluntades que se
conciertan. Es un acuerdo de voluntades: dos quereres que se reúnen y constituyen una voluntad
común.
Se requieren dos emisiones de voluntad sucesivas, dos declaraciones unilaterales: la oferta y la
aceptación.
El consentimiento (y por ende, el contrato), no es la oferta sola, ni es la aceptación sola. El acuerdo
de voluntades se forma cuando una oferta vigente es aceptada lisa y llanamente.
Determinar el momento en que se llega el acuerdo, es de sumo interés, ya que apartir de entonces,
surge el consentimiento, nace el contrato y empieza a producir sus efectos legales, pues antes de
su formación no hay contrato ni obligaciones.
La comunicación de las partes puede establecerse de manera expresa o tacita. La expresa consiste
en manifestarse por la palabra, por la escritura o por signos inequívos. La tácita se exterioriza por
una conducta que autorice a inferir de ella la voluntad negocial, la intención de contratar. El
consentimiento tácito es el que proviene no de una declaración por medio del leguaje o de un signo
inequívoco, sino de una actitud o conducta que revela la intención de contratar.
2.1.1.2. Objeto
Segundo elemento esencial del acto jurídico. Al referirse al más común de los actos jurídicos (el
contrato), los juristas indican tres acepciones para la palabra objeto:
• I. El objeto directo del contrato, que es el de crear o transferir derechos y obligaciones;
• II. El objeto indirecto del contrato, que es el objeto de las obligaciones engendradas por el, y
que puede consistir en dar, hacer o no hacer, y
• III. La cosa misma que se da.
La mas correcta es la segunda, pues la primera es inexacta –todos los contratos tendrían el mismo
objeto- y la tercera solo comprende una especie de objeto: la de dar. Por tanto, el objeto de todo
contrato es el objeto de la obligación creada por el. De ahí que el contrato tendrá tantos objetos
como obligaciones haya engendrado: cada obligación tiene su propio objeto, el cual consistirá en el
contenido de la conducta del deudor, aquello a lo que se comprometió o que debe de efectuar.
El objeto puede consistir en dar algo, hacer algo o no hacerlo.
Se ha agregado el tolerar (permitir que otro haga), pero ello se traduce también en un no hacer del
obligado; supone también una abstención del deudor, su conducta consiste en ello.
El Código Civil Federal señala en el Art. 1824, que son objeto de los contratos:
• La cosa que el obligado debe dar.
• El hecho que el obligado debe hacer o no hacer.
2.1.1.3. La Solemnidad.- Tercer elemento de existencia del acto jurídico. La importancia social o
económica de ciertos actos, impone la necesidad de celebrarlos con determinados ritos que son
condición de su existencia.
La manera de realizar el acto, es un elemento constitutivo del mismo; si esa forma ritual de
celebración falta, el acto no llega a existir, es inexistente. Es así una verdadera solemnidad que
complementa al acto; es un elemento necesario para su creación.

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2.1.2. Elementos de validez del contrato


El acto jurídico, una vez constituido con todos sus elementos de existencia, debe reunir, además,
los requisitos de validez necesarios para ser perfecto y producir efectos jurídicos plenos. Tales
requisitos de validez han sido enumerados por el legislador en el artículo 1795 del Código Civil
Federal y son:
• I. La voluntad debe exteriorizarse con la forma exigida por la ley.
• II. La voluntad debe estar exenta de vicios;
• III. El objeto del acto y el motivo o fin de su celebración deben ser lícitos y
• IV. Los autores o partes deben ser capaces.
Hay algunos actos jurídicos que valen con solo exteriorizar la voluntad de cualquier manera (se les
llama consensuales), y otros que valen solamente si se manifiestan con determinada forma legal.
En estos, la forma es un requisito de validez (contratos formales). La forma tiende a presentar un
medio de prueba de la realización del acto (ad probationem causa).
2.1.2.1. Forma del consentimiento
La forma es únicamente requisito de validez del acto: su falta no impide que éste sea creado,
constituido, pero es causa de nulidad. No es forzosamente nulo, porque puede convalidarse dándole
la forma legal, pues se trata de una nulidad relativa que puede compurgarse con la ratificación
formal del acto.
El Código Civil en vigor, consagra un régimen equilibrado entre el consensualismo y el formalismo,
exigiendo la forma solo como un medio de prueba del acto, la cual, por otra parte no es
imprescindible si por otros elementos de convicción se puede demostrar su celebración. Dicha
celebración puede acreditarse por otros elementos, aun siendo diferentes de los que señala la ley o,
por el hecho de cumplimiento voluntario del contrato, el cual implica una confirmación del acto.
2.1.2.2. Licitud en el motivo o fin
La ley exige que el objeto y el motivo o fin del acto sea lícito (Art. 1795 del Código Civil).
Recuérdese que el objeto del contrato es el contenido de la conducta del deudor, aquello a lo que
se obliga; y el motivo o fin es el propósito que le induce a su celebración, el porqué se obliga.
Por tanto, para descubrir el objeto del contrato bastara inquirir ¿a qué se obligó el deudor?, y para
averiguar el motivo o fin preguntar: ¿porqué se obligó el deudor?. Pues bien, para que el contrato
sea válido, es indispensable que tanto a lo que se obligó el deudor, como el porqué de su proceder
sean lícitos. Un contrato contradictorio de lo establecido en las leyes no habrá de tener validez, será
nulo.
2.1.2.3. Ausencia de vicios del consentimiento
La voluntad del autor o de las partes que celebren el acto, debe estar exenta de defectos o vicios.
La voluntad, elemento fundamental del acto jurídico, debe ser cierta y libre: debe ser el resultado de
una determinación real y espontáneamente decidida, si la decisión proviene de una creencia
equivocada (error), a sido obtenida o mantenida por engaños (dolo) o ha sido arrancada con
amenazas (violencia o temor), entonces es una voluntad viciada que anula el contrato. (Art. 1812 del
Código Civil).
El error. En lenguaje común es un concepto falso de la realidad, es una creencia no conforme con la
verdad.
El dolo y la mala fe. El artículo 1815 del Código Civil señala: “se entiende por dolo en los contratos,
cualquiera sugestión o artificio que se emplee para inducir a error, o mantener en él a alguno de los
contratantes; y, por mala fe la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido”.
La violencia. El Código Civil en su artículo 1819 establece: “hay violencia cuando se emplea fuerza
física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte
considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus
descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado”. La violencia se divide en
física (vis absoluta) y moral (vis compulsiva). Ambas producen el temor, elemento psicológico que
realmente vicia la voluntad al suprimir la libertad de decisión que debe presidir a todo acto volitivo

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2.1.2.4. Capacidad
Para que el acto jurídico se perfecciones, es necesario que el agente (autor o partes) sean capaces.
La capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y para ejercitarlos. En
principio, todo sujeto tiene capacidad y solo determinados grupos de personas, a titulo excepcional,
son incapaces.
Hay dos clases de capacidad: a) la de goce (aptitud de ser titular de derechos y obligaciones), y b)
la de ejercicio (aptitud para ejercitar o hacer valer por sí sus derechos).
La capacidad de goce, es un atributo de la personalidad, y la poseen todos los hombres.
La capacidad de ejercicio no debe confundirse con la capacidad para obrar, pues para ejercitar
ciertos derechos no basta tener capacidad de actuar, sino debe tenerse también la facultad para
disponer de esos derechos, tener la legitima disposición de los mismos.
2.1.3. Representación
Es una figura jurídica que consiste en permitir que los actos celebrados por una persona (llamada
representante) repercutan y surtan efectos de derecho en la esfera jurídica de otro sujeto (llamado
representado), como si este ultimo los hubiese realizado, y no afectan para nada la del
representante, el cual queda ajeno a la relación de derecho engendrada por su acción.
Uno efectúa el acto, pero la consecuencia se produce para otro. La representación es una
institución insustituible de enorme utilidad en el comercio jurídico. Así, pensemos en la necesidad
que tienen los menores, los enajenados mentales y otros sujetos privados de capacidad de ejercicio,
de contar con un representante para hacer valer sus derechos, pues si se carecieran de el no
podrían hacer efectivas sus facultades. Gracias a la representación, las personas morales disponen
de un medio para actualizar su voluntad colectiva y consumar sus actividades. El Estado mismo solo
puede realizar sus funciones y lograr sus fines a través de la acción y de la voluntad comunes
expresadas por sus representantes.
Por su origen, la representación puede ser voluntaria (procede de la voluntad del autor o de las
partes) y legal (se genera en la ley). (Art. 1801 del C.C.F.), la primera se crea por la autónoma
decisión de la voluntad, expresado ya en un contrato llamado mandato, ya en un testamento (el
nombramiento de un albacea testamentario, es la constitución de la representación voluntaria de los
sucesores, sean herederos o legatarios, y de otros con intereses sobre el causal hereditario).
La segunda es instituida por la ley, sea para los menores o demás incapaces, sea para ciertos
organismos colectivos de derecho público (la representación por las autoridades estatales tienen un
origen legal).
Una tercera especie de representación, la judicial, en los casos en que el juez la decide y determina,
como cuando nombran un interventor o un albacea provisional en las sucesiones, o un tutor dativo a
los incapacitados.
2.1.4. Interpretación de los contratos
CONCEPTO: Interpretar significa “desentrañar el sentido de una expresión de voluntad”.
Los contratos necesitan ser interpretados para establecer el alcance preciso de la voluntad
contenida. Interpretar un contrato es declarar cual sea la virtualidad (valor jurídico) de las palabras
en las que se ha expresado la voluntad de las partes. Toda declaración de voluntad expresada
mediante palabras precisa interpretación que, en unos casos, se limitará en señalar la coincidencia
entre el sentido aparente y el real; en otros, descubrirá un sentido real distinto del aparente; y en
algunos casos, completará la expresión insuficientemente desarrollada en su tenor literal o la hará
valer frente a situaciones nuevas o no previstas en el. En cualquier supuesto hay “actividad
hermenéutica” la cual no consiste en reformular el contrato, sino en discernir y explicar de modo
ordenado y exhaustivo los efectos jurídicos que produce la declaración según la voluntad de las
partes y los otros factores por tener en cuenta.
Cuando las formulas utilizadas por las partes contratantes son claras y congruentes, no hay en
realidad problema de interpretación; éste surge cuando la expresión de voluntad es ambigua,
incierta o contradictoria.

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Por tanto, el problema de la interpretación del contrato se plantea cuando la voluntad de las partes
no ha sido expresada en forma precisa, o cuando hay una discrepancia entre la expresión de la
voluntad que ha sido manifestada y la verdadera voluntad de las partes que no fue transmitida con
propiedad. (Art. 1851 C.C.F.)
2.1.5. Efectos de los contratos
El acto jurídico que reúne los elementos esenciales y cumple además los requisitos de validez, surte
plenos efectos de derecho. Los efectos fundamentales producidos por el acto jurídico son varios y
consisten en la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. O bien,
en la constitución de una situación jurídica general y permanente (un estado) que implica el
nacimiento de una serie de derechos y obligaciones.
Cada contrato produce un conjunto de derechos y obligaciones que varían según el tipo de actos, y
conforme a las estipulaciones introducidas por las partes en uso de su libertad contractual, de su
voluntad autónoma.
Los actos jurídicos hacen nacer obligaciones; por eso se dice que son fuentes de obligaciones.
El principio “res inter alios acta” significa que los actos jurídicos solo producen obligaciones para su
autor o para las partes, no para los terceros.
El artículo 1796 del Código Civil prescribe: “Los contratos obligan a quienes los celebran...”, es un
hecho que aquel que carezca de nuestra representación, no puede obligarnos a prestación alguna
que no hayamos consentido voluntariamente. “res inter alios acta aliis neque nocere neque
prodesse potest” significa “lo hecho entre unos no puede perjudicar ni producir efectos para otros”.
Así el contrato, solo podía obligar y crear derechos para las partes, no para los terceros.
El derecho moderno suavizó el principio y limitó su alcance, pues ahora el contrato sí puede
favorecer a los terceros, concediéndoles derechos, aun cuando no puede obligarlos. Mediante un
contrato celebrado se pueden crear derechos en beneficios de un tercero, como en la figura jurídica
llamada “estipulación por otro” o “estipulación a favor de terceros”.
2.1.5.1. Obligatoriedad
El código civil francés contiene una disposición que señala con rigor el alcance de la fuerza
obligatoria del contrato, y postula que el contrato tiene fuerza de ley para las partes.
El Código Civil mexicano establece en los artículos 1796 y 1797, el primero señala que los contratos
“obliga a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las
consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley”.
El segundo establece que: “La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden quedar al
arbitrio de uno de los contratantes”, lo cual significa que el contrato obliga a quienes lo celebran, y
que ninguno de ellos puede privarlo de efectos unilateralmente o dejar de cumplirlo.
El alcance de la fuerza obligatoria del contrato no se limita exclusivamente a lo dispuesto dentro de
las cláusulas que integran dicho acto, las partes deben respetar sus propias estipulaciones, y
además de ello:
• Tienen el deber de observar los principios legales concernientes al acto que han celebrado.
• De cumplir las reglas emergentes del uso, de observar el contrato conforme a la buena fe.
2.1.5.2. Teoría de la imprevisión
El contrato obliga a los contratantes y debe ser cumplido sin excusa ni pretexto, lo que se resume
en el principio latino: “pacta sunt servanada”. Pero, ese cumplimiento ineludible del contrato ¿Debe
darse en todo evento, aun cuando produzca un resultado económico inequitativo e inesperado
debido al cambio imprevisto de las circunstancias que prevalecían cuando se concertó el acto?.
La teoría de la imprevisión postula que la fuerza obligatoria del contrato debe ceder y debe hacerse
un ajuste de las cláusulas del mismo cuando el acto se tornó inequitativo por el cambio imprevisto
de las circunstancias.
Ese ajuste o revisión del contrato debe ser efectuado por los jueces, quienes tendrán así el poder de
pasar sobre los términos del contrato, para adaptarlo a las nuevas condiciones económicas y

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equilibrar las prestaciones, impidiendo que sea sumamente oneroso para alguna de las partes y
notoriamente favorable para la otra.
2.2. Declaración unilateral de la voluntad
Constituye la segunda fuente particular de obligaciones. Se encuentra reglamentada en el Código
Civil en los artículos 1860 al 1881, que consagra la fuerza obligatoria de la manifestación de
voluntad de una sola persona, rompiendo con la tradición de proclamar que la voluntad del hombre
solo era apta para engendrar obligaciones mediante el convenio, el acuerdo entre aquel que se
comprometía (deudor) y el que adquiría el derecho (acreedor).
La doctrina mexicana asegura que la declaración unilateral, solo crea obligaciones en los casos
especiales señalados por la ley. Rojina Villegas afirma que la declaración unilateral es una fuente
general de obligaciones, lo mismo que el contrato; él dice: “si las partes son libres para crear los
contratos que deseen conforme al principio de la autonomía de la voluntad, pues ““en los contratos
civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse (Art. 1832 del
C. Civil) ””, y las reglas de los contratos se aplican a los demás actos jurídicos ““entre ellos a las
declaraciones unilaterales””.”.
Las personas son libres para crear también las declaraciones unilaterales de voluntad que deseen.
Por eso, la misma fuerza obligatoria que tiene una oferta de venta, posee una oferta de
arrendamiento o de permuta.
Casos Típicos de Declaración Unilateral: Ofertas al público:
• Oferta de venta,
• Promesa de recompensa,
• Concurso con promesa de recompensa.
2.3. Enriquecimiento sin causa
El artículo 1882 del Código Civil establece: “El que sin causa se enriquece en detrimento de otro,
está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido”.
Todo enriquecimiento experimentado a costa del sacrificio de otra persona, debe tener una causa o
razón jurídica que lo justifique o explique, pues nadie se empobrece sin motivo en beneficio ajeno;
de ahí que cuando ello ocurre, se supone que el perjudicado no ha tenido el propósito de beneficiar
a otro en detrimento suyo, y no seria equitativo infligirle esa pérdida. Por tal razón el derecho
impone al beneficiado la obligación de restituir el importe de su enriquecimiento, hasta el monto del
empobrecimiento ajeno.
Características del Enriquecimiento Sin Causa
• El hecho debe producir el enriquecimiento de una persona;
• El empobrecimiento de otra;
• Debe haber una relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento;
• Que no exista causa que justifique ni el enriquecimiento ni el empobrecimiento.
2.4. Gestión de negocios
El artículo 1896 del Código Civil dispone: “El que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga
de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio”. El gestor de
negocios que actúa gratuitamente, se ocupa de asuntos ajenos cuando su dueño está imposibilitado
de hacerlo, para obrar conforme a los intereses de éste, ya sea con el fin de producirle un beneficio
o evitarle un daño.
Características:
• La intromisión debe ser intencional.
• La intromisión es espontánea, pues ni procede por mandato de ley, ni por solicitud del
dueño del negocio.
• Debe estar presidida por el propósito de obrar conforme a los intereses del dueño del
negocio.
• No debe ser emprendida contra la expresa o presunta voluntad del dueño del negocio, pues
la invasión autorizada es excepcional y debe ser salvaguardado el derecho de cada quien a

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decidir lo que le conviene en lo relativo a sus intereses personales, salvo que se tratare de
una gestión por utilidad pública.
2.5. Teorías de la responsabilidad
Responsabilidad civil es la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados a otro por un
hecho ilícito o por la creación de un riesgo.
La responsabilidad civil es el nombre que se da a la obligación de indemnizar los daños y perjuicios
causados por un hecho ilícito, o por un riesgo creado. Su contenido es la indemnización. Indemnizar
es dejar sin daño.
Hay dos maneras de indemnizar: la reparación en naturaleza y la reparación por un equivalente.
2.5.1. Hechos ilícitos
El artículo 1830 del Código Civil señala que es un hecho ilícito todo aquel contrario a las leyes de
orden público o a las buenas costumbres.
El artículo 1910 del Código Civil: “El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause
daño a otro, está obligado a repararlo”.
La obligación de reparar daño, la llamada responsabilidad civil, surge a cargo de quien incurre en
una conducta antijurídica y dañosa.
Tenemos aquí dos de los elementos conceptuales del hecho ilícito generador de obligaciones: la
antijuricidad y el daño.
El artículo 1914 del Código Civil, contenido en el mismo capitulo de los hechos ilícitos, prescribe:
“Cuando... sin culpa o negligencia de ninguna de las partes se producen daños, cada uno los
soportará sin derecho a indemnización”.
Aparece así un nuevo elemento del hecho ilícito: la culpa; porque para responsabilizar a alguien
necesitamos demostrar que estuvo a su alcance evitar el daño y no lo hizo, que cometió una falta o
culpa, o que produjo el daño en forma intencional. De todo ello se concluye que los elementos
característicos del hecho ilícito son, por consiguiente, la antijuricidad, la culpa y el daño.
El hecho ilícito, es una conducta antijurídica, culpable y dañosa, que impone a su autor la obligación
de reparar los daños, esto es la responsabilidad civil. Dicho de otra manera: hecho ilícito es la
violación culpable de un deber jurídico que causa daño a otro y que responsabiliza civilmente.
2.5.2. Responsabilidad objetiva
Si los daños provienen de una conducta licita, jurídica e inculpable, consistente en aprovechar un
objeto peligroso que crea riesgos de daños, responsabilidad fincada de dicho riesgo y que por
consiguiente se llama responsabilidad objetiva, por tener su apoyo en un elemento externo como es
el riesgo creado. De ello se sigue que en nuestro derecho positivo, la responsabilidad civil tiene dos
posibles causas: el hecho ilícito y el riesgo creado.
2.5.3. Responsabilidad subjetiva
Cuando los daños han sido causados por una conducta culpable, antijurídica y dañosa, que tiene
por fuente el hecho ilícito y por soporte esa noción subjetiva de la culpa.
2.5.4. El daño
Bejaranos Sánchez dice: “Daño es la pérdida o menoscabo sufrido por una persona en su
patrimonio, en su integridad física, o en sus sentimientos o afecciones, por un hecho ilícito, culpable
o por un riesgo creado”.
2.5.4.1. Patrimonial
El artículo 2108 del Código Civil lo define como una pérdida o menoscabo económico: es la que
sufre una persona en su patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.
2.5.4.2. Moral
El daño no solo es una pérdida pecuniaria, sino también todo menoscabo sufrido por la persona en
su salud, en su integridad física y la lesión espiritual de sus sentimientos, creencias o afecciones. La
definición debería comprender los daños en la integridad personal y los daños morales.

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Es la lesión que una persona sufre en sus sentimientos, afecciones, creencias, honor o reputación,
o el menoscabo en su autoestima, como consecuencia de un hecho de tercero, antijurídico y
culpable, o por un riesgo creado.

3.- Modalidades de las obligaciones


3.1. Condición
La eficacia de la obligación también puede ser afectada por la condición, la cual consiste en un
acontecimiento futuro e incierto, pues no se sabe si se habrá de producirse o no.
La condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligación. La
condición es resolutoria cuando, cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que
tenia, como si esa obligación no hubiera existido.
3.2. Plazo o término
La eficacia de la obligación está sujeta al término o plazo, si la iniciación de sus efectos, o su
extinción, depende de la llegada de un acontecimiento futuro necesario; es decir, si la producción de
los efectos del acto o la resolución de éstos queda sometida al advenimiento de un suceso cierto y
futuro.
Se llama suspensivo el término del que depende la iniciación de la eficacia obligatoria, y resolutorio
el que resuelve o extingue dicha eficacia.
El plazo puede ser convencional, legal o judicial.
3.3. Modo o carga
Llámese modo a la obligación excepcional creada a cargo del adquirente de un derecho a titulo
gratuito. El modo es una forma de ser de las obligaciones, se impone al adquirente favorecido por el
acto alguna prestación a su cargo, o mejor dicho, una contraprestación; que viene a ser el modo o
carga.

4.- Cumplimiento de las obligaciones


• Hay consecuencias comunes a toda obligación: el pago o cumplimiento y sus efectos
extintivos de la deuda; el derecho del deudor a pagar mediante la consignación o depósito
en pago; el derecho del acreedor a obtener un cumplimiento coactivo; la ejecución forzada,
• Como el acreedor quirografario es sumamente vulnerable a las maniobras de un deudor
recalcitrante a pagar, hay efectos protectores que se le conceden, como la acción pauliana,
la acción contra la simulación y la acción oblicua y la acción de la retención.
• Como las obligaciones recíprocas producen algunas consecuencias que le son particulares,
mas adelante trataremos sobre la resolución por imposibilidad de cumplimiento (teoría de
los riesgos); la resolución por incumplimiento culpable (teoría de la rescisión), la excepción
de contrato no cumplido.
• Otro de los efectos especiales de las obligaciones traslativas de cosa, el saneamiento por
evicción y el saneamiento por vicios ocultos.
La consecuencia general de todas las obligaciones es el pago o cumplimiento: este puede ocurrir:
• Si es realizado voluntariamente por el deudor y recibido voluntariamente por el acreedor,
con lo cual existe propiamente un pago.
• Si es efectuado contra la voluntad del acreedor, se presenta la consignación en pago, y
• Se lleva a cabo contra la voluntad del deudor, entonces nos encontramos frente a la
ejecución forzada.
4.1. El pago
Es el cumplimiento de la obligación cualquiera que sea el objeto de ésta, se paga dando una cosa,
prestando un servicio u observando la abstención objeto de una obligación, trátese de obligaciones
de dar, de hacer o de no hacer.

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El pago es el efecto normal de toda obligación, además la forma natural de extinguirla; la relación
jurídica fenece y se agota con su cumplimiento: el vocablo pagar proviene del verbo latino pacare,
que significa “aplacar”: el pago aplaca al acreedor al satisfacerle su interés.
4.2. Ofrecimiento del pago y consignación
Hay ocasiones en que el deudor no puede pagar o cuando menos no puede hacerlo de manera
segura y liberatoria ante un acreedor;
• Que se niega a recibir la cosa o servicio debidos, que se resiste a entregar un justificante
del pago;
• Que es desconocido;
• Que se encuentra fuera de la localidad;
• Que tiene un derecho dudoso o incierto;
• Que es incapaz y el deudor no quiere correr los riesgos de un pago anulable.
El artículo 224 del Código de Procedimientos Civiles dice: “Si el acreedor rehusare recibir la
prestación debida o dar el documento justificativo de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de
recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa.
Es potestativo para el deudor el ofrecimiento de pago y consignación, como se sostiene en una tesis
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “OFRECIMIENTO DE PAGO MEDIANTE
CONSIGNACIÓN, NO ES OBLIGATORIO PARA NO INCURRIR EN MORA”.

5.- Incumplimiento de las obligaciones


Si el deudor cumple voluntariamente su obligación, esta se extingue por pago; pero cuando no se
aviene a respetar su compromiso, el acreedor puede lograr que sea forzado a ello contando con el
auxilio de la fuerza público, esta es la ejecución forzada.
Una de las características de la norma y de la relación jurídica es la coercibilidad, el poder que tiene
el titular de un derecho de lograr coactivamente el cumplimiento y la satisfacción del mismo, esa
posibilidad eventual de poner en movimiento a la autoridad jurisdiccional, para lograr con su auxilio
el respeto de la norma de derecho, su acatamiento forzado, es una medida eficaz para lograr
ordinariamente su observancia. Pero en los casos en que el deudor se resiste a cumplir, pese a la
amenaza de una coacción posible, el cumplimiento forzado puede ser obtenido a solicitud del
acreedor.
5.1. La responsabilidad contractual
Los actos jurídicos creadores de obligaciones reciprocas (contratos bilaterales), tienen algunos
efectos característicos que se explican por el enlace y la interdependencia de las obligaciones que
asumen ambas partes. Las obligaciones de un contrato bilateral deben estar equilibradas una por la
otra. En efecto, si una de las partes no cumple, la otra tampoco deberá cumplir, y este principio
elemental fundamenta: la teoría general de la teoría de los riesgos; la teoría de la resolución por
incumplimiento culpable, y la excepción de contrato no cumplido.
Si una de las partes no puede cumplir con su obligación, porque se lo impide un caso fortuito o de
causa mayor, la otra parte también será dispensada de cumplir la suya (teoría de los riesgos).
Si una de las partes no quiere cumplir con su obligación o deja de hacerlo culpablemente, la otra
podrá desligarse de la suya y obtener la rescisión del contrato (resolución por incumplimiento
culpable). Por ultimo, si una de las partes reclama judicialmente el cumplimiento de la otra, sin haber
pagado su propia prestación, ésta ultima tendrá la facultad de aplazar su pago hasta que el
demandante cumpla con el suyo (excepción de contrato no cumplido).
5.2. La resolución o rescisión del contrato
La rescisión es la resolución de un contrato bilateral plenamente válido a causa del incumplimiento
culpable de una de las partes.
El cumplimiento del contrato motivado por un caso fortuito no responsabiliza al deudor, pero el que
proviene de su culpa constituye, un hecho ilícito, fuente de obligaciones. Lo compromete a reparar
los daños que causen (responsabilidad civil), además da derecho a la victima a desligarse de su

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propia obligación, resolviendo el contrato (rescisión), por tanto, si en el contrato bilateral una de las
partes no cumple por su culpa, la otra parte contratante puede exigir: la ejecución forzada o la
rescisión del contrato.
El acreedor puede optar libremente por una u otra medida.
El artículo 1949 del Código Civil que contiene el principio de la rescisión establece: “La facultad de
resolver las obligaciones se entiende implícita en las reciprocas, para el caso de que uno de los
obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento
o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos.
También podrá pedir la resolución aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando este
resultara imposible.
5.3. El saneamiento
Puede decirse que saneamiento es la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados al
adquirente de una cosa a titulo oneroso, por causa de evicción o de vicios ocultos.
5.3.1. Saneamiento en caso de evicción
El artículo 2119 del Código Civil establece: “Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa
fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho
anterior a la adquisición”.
El adquirente de la cosa no obtuvo una posesión pacifica de ella, pues un tercero ejerce su derecho
de persecución alegando derechos anteriores sobre el bien, demanda y vence en juicio al
adquirente, que resulta así privado del objeto. Ese vencimiento en juicio constituye la llamada
evicción del latín “e-vin-cere” vocablo que significa “vencer en juicio”.
Elementos de la evicción. El artículo anteriormente citado nos señala que son tres:
• Privación total o parcial que sufre el adquirente de una cosa.
• Por sentencia que cause ejecutoria.
• Fundada en un derecho anterior a la adquisición.
Si el adquirente sufre la evicción, deberá ser “saneado” o indemnizado por el enajenante, quien
deviene obligado a reparar los daños y puede ser constreñido a hacerlo por el juicio de
saneamiento.
5.3.2. Saneamiento por vicios ocultos
El que transmite una cosa tiene el deber de conceder una posesión útil de ella, pues todos los
bienes conceden a sus poseedores ciertas ventajas o provechos, y el adquirente de una cosa
espera que ésta sea para el fin de su destino. Si el bien transferido tiene defectos o imperfecciones
indetectables de inmediato y que disminuyen o eliminan su utilidad, se dice que tiene vicios ocultos.
El adquirente de una cosa inservible, que no satisfaga por ello el propósito de su adquisición, tiene
derecho a ser indemnizado (saneamiento). Ese saneamiento puede consistir:
• Ya en la resolución del contrato, con sus efectos de restitución de la cosa y del precio,
mediante la acción redhibitoria (de rehdivere, devolver).
• O bien, en una reducción del precio mediante la acción estimatoria.
El resultado que persiguen las acciones redhibitoria y quanti more corresponden a las dos formas de
indemnizar: en restablecimiento de la situación anterior al hecho dañoso, por la acción redhibitoria, y
la reparación del daño con una prestación pecuniaria, mediante la acción quanti more.
Requisitos de los vicios ocultos:
• Transmisión de la cosa ya viciada,
• Que esos vicios se eliminen o disminuyan la utilidad de la cosa, y
• Que tales vicios no sean ostensibles.
5.4. Actos en fraude de acreedores
El acreedor, se enfrenta a menudo con serias dificultades para hacer valer sus derechos ante un
deudor que se resista a cumplir con sus obligaciones y que maniobre para evitar la ejecución
forzada. La garantía de pago que posee el acreedor es el patrimonio del deudor, la llamada prenda
general sobre el patrimonio del deudor (artículo 2964 del Código Civil “El deudor responde del

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cumplimiento de sus obligaciones, con todos sus bienes”), esto se traduce en la posibilidad de
trabar embargo sobre cualquiera de los bienes afectables del deudor que existan en el momento de
la ejecución.
Mientras que el acreedor con garantía real (una prenda o una hipoteca), provisto de los derechos de
persecución y de preferencia inherentes al derecho real, puede obtener el pago seguro de la deuda
con cargo al valor de los bienes dados en garantía, los que puede perseguir en manos de quien se
encuentren, rematar y cobrar preferentemente del precio que por ello se obtenga.
5.4.1. Acción pauliana
El deudor que tiene el propósito de eludir el cumplimiento de sus obligaciones, se produce un
estado de insolvencia, o bien, la aparenta, sustituyendo bienes de fácil embargo (como los
inmuebles), por otros que sean ocultables a la persecución de los acreedores, mediante actos
reales de enajenación o de gravamen (ventas, donaciones, hipotecas, prendas, etc.), o de renuncia
de derechos (repudiación de herencia, rechazo a una recompensa, etc.).
Para ser inoponibles tales maniobras del deudor y conservar la garantía de pago, el acreedor
dispone de la acción pauliana.
Artículo 2163 del Código Civil: “Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor,
pueden anularse a petición de éste, si esos actos resulta la insolvencia del deudor, y el crédito, en
virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos”.
Artículo 2164 del Código Civil: “Si el acto fuese oneroso, la nulidad solo podrá tener lugar en el caso
y términos que expresa el artículo anterior cuando halla mala fe, tanto por parte del deudor como del
tercero que contrató con él.
5.4.2. Acción oblicua
Esta acción constituye otra institución protectora del acreedor quirografario al permitirle apremiar a
un deudor indolente para que atienda sus propios negocios jurídicos, ejerza sus acciones y haga
valer sus derechos, en vías de que mejore su fortuna y adquiera nuevos bienes que acrecienten su
patrimonio, que es la garantía del acreedor.
Se llama acción oblicua, por oposición a la acción directa que el acreedor tiene contra su deudor: en
la oblicua alcanza al deudor de su deudor; “el acreedor solo llega a alcanzar al tercero por
intermedio del deudor”.
También se le conoce como acción subrogatoria porque produce el efecto de subrogar (sustituir), al
deudor por el acreedor, que va a ejercitar los derechos de éste frente a un tercero.
5.4.3. Simulación
Hay simulación cuando se declara una cosa distinta de la que se quiere, en forma consiente y con el
acuerdo de la persona a quien esta dirigida esa declaración (COVIELLO).
En toda simulación hay dos acuerdos, el primero, secreto confidencial y verdadero (que puede ser
verbal, pero que se formaliza en un escrito privado), tiene por objeto concertarse para fingir un acto
posterior, y declarar que éste carece de existencia real alguna o tiene diversa naturaleza de la
aparente, por lo que no producirá los efectos jurídicos correspondientes, y que podrá ser destruido a
petición de cualquiera de las partes. El documento donde se consigna se conoce como
contradocumento o contraescritura. El segundo es el acto público y aparente, que a sido simulado
por los actores de tal representación y que no contiene realidad alguna o tiene una naturaleza
diversa de la que ostenta. Es el disfraz destinado a engañar a los terceros.
Causas de Simulación: Absoluta y relativa.
• Es absoluta cuando detrás del acto ficticio no existe ningún acto jurídico en realidad.
• Es relativa cuando el acto simulado encubre a otro acto jurídico que las partes quisieron ocultar
bajo el ropaje de aquel.
5.5. Actos simulados en fraude de acreedores
A fin de figurar su insolvencia, los deudores dolosos han ideado múltiples procedimientos. Negocios
que tienden a una disminución del patrimonio y negocios que implican un aumento del pasivo. Entre
los actos que aparentan una reducción del activo patrimonial se pueden mencionar los contratos

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ficticios de venta, cesión de derechos, donación, aportación de bienes a sociedades con sucesiva
enajenación de las acciones, la dación en pago, etcétera.
La simulación por incremento del pasivo, puede realizarse a través de reconocimiento de adeudo ya
notariales, ya por aceptación o suscripción de títulos de crédito antedatados (con letras de cambio,
pagares), la constitución de gravámenes por deudas inexistentes, etcétera; entre los cuales el más
común en nuestro medio es el embargo, que el mismo propietario (deudor) gestiona sobre sus
bienes a través de un tercer cómplice que figura como supuesto acreedor (autoembargo) y que
afecta para su fingida garantía el patrimonio, sobre el que produce un efecto reductor inmediato que
ante los verdaderos acreedores aparece, así, afectado en su totalidad por sumas muy cuantiosas
que les convencen de la inutilidad de intentar un reembargo.
5.5.1. La acción de simulación
En vez de celebrar un acto real, el deudor puede aparentar que efectúa ciertos actos jurídicos que
disminuyen su activo patrimonial o aumentan su pasivo, a fin de dar una imagen de insolvencia que
le permita rehuir en cumplimiento de sus obligaciones.
Contra tales maniobras el acreedor, puede echar mano de la acción declarativa de simulación, para
privar de efectos al acto ficticio, y traer de nuevo al patrimonio del deudor, los bienes que habían
salido de él a consecuencia del acto aparente.
5.6. La teoría de los riesgos
Si una de las partes no puede cumplir su obligación, porque se lo impide un caso fortuito o de fuerza
mayor, la otra parte también será dispensada de cumplir la suya.

6.- Transmisión de las obligaciones


6.1. Cesión de derechos
Es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho (cedente), lo transmite a otra persona
(cesionario), gratuita u onerosamente, sin alterar la relación jurídica.
6.2. Subrogación
Otra manera de transmitir el crédito y sustituir al acreedor es la subrogación por pago. Subrogar
significa “sustituir”. Hay subrogación real cuando se sustituyen unos bienes por otros, y subrogación
personal por pago, cuando el acreedor es sustituido por un tercero interesado que paga la deuda o
presta dinero para tal fin.
En nuestro derecho la subrogación puede ser legal o convencional. La primera está constituida en la
ley y produce sus efectos por el mismo derecho, sin necesidad de que las partes la declaren; la
segunda es útil en los casos en los cuales el tercero no tiene interés jurídico en el pago y que
proviene por un acuerdo de voluntades, resulta de un contrato que éste celebra con el acreedor y
con el deudor.
6.3. Cesión de deudas
Es un contrato celebrado por el acreedor, el deudor y un tercero, en el cual aquél consiente que el
tercero asuma la deuda y el deudor original queda desligado a la obligación.

7.- Extinción de las obligaciones


7.1. Novación
Artículo 2213 del Código Civil, establece: “hay novación de contrato cuando las partes en él
interesadas lo alteren sustancialmente, sustituyendo una obligación nueva a la antigua”
7.2. Dación en pago
Artículo 2095 dice: “la obligación queda extinguida cuando el acreedor decide en pago una cosa
distinta en lugar de la debida”.
7.3. Compensación
Artículo 2185 dice: “tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de
deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho”.

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7.4. Confusión
Artículo 2206 dice: “la obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y
deudor se reúnen en una misma persona”.
7.5. Remisión
La remisión es el perdón de la deuda que el acreedor hace a su deudor, con la conformidad de
éste”.
7.6. Prescripción
Artículo 1135 que regula conjunta a la prescripción negativa o liberatoria o a la adquisitiva o
usucapión, que es una forma de adquirir derechos reales.
“Prescripción es un medio de adquirir bienes o librarse de obligaciones mediante el transcurso de
cierto tiempo, y bajo las condiciones establecidas en la ley... la liberación de obligaciones, por no
exigirse su cumplimiento, se llama prescripción negativa”.
7.7. Caducidad
Proviene del verbo latín cadere, que significa “caer”, y que consiste en la decadencia o pérdida de
un derecho porque el titular del mismo ha dejado de observar, dentro de determinado plazo, la
conducta que la norma jurídica imponía como necesaria para preservarlo. La anterior definición
significa que la caducidad:
• Puede afectar derechos ya nacidos o expectativas de derecho;
• Puede extinguir derechos sustantivos o adjetivos;
• Puede provenir de un hecho no realizado o de una abstención no observada en el plazo; y
Puede ser de origen legal, judicial o convencional.

8.- Obligaciones complejas


A la obligación pura y simple, consistente en una sola prestación de dar, de hacer o de no hacer, se
opone la obligación compleja, en la cual el deudor no se liberta entregando una sola cosa o
prestando un único servicio, sino que tiene que aportar varias prestaciones a la vez; esto es, varias
cosas, hechos o abstenciones; o en fin, una prestación entre varias determinadas, y entonces
estamos en presencia de una obligación compleja.
8.1. Pluralidad de sujetos
Los sujetos en una obligación pueden ser o manifestarse en una forma simple (un acreedor que
exige el pago a un deudor), o compleja (uno o varios acreedores frente a varios deudores, o a la
inversa varios acreedores frente a uno o varios deudores); a estas obligaciones complejas se les ha
llamado mancomunadas.
8.1.1. Obligaciones mancomunadas
La simple mancomunidad de deudores o de acreedores, no hace que cada uno de los primeros
deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a cada uno de los segundos para exigir el
total cumplimiento de la misma. En este caso el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas
partes como deudores y acreedores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos
uno de otros.
8.1.2. Obligaciones solidarias
La solidaridad es una modalidad de las obligaciones, caracterizada por la existencia de sujetos
múltiples que pueden exigir o deben cumplir la prestación en su integridad, sea por haberlo
convenido así o porque la ley lo imponga.
8.1.3. Obligaciones
Es el vinculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor está constreñida (obligada) a
dar a otra, llamada acreedor, una cosa, o a realizar un hecho positivo o negativo. Tres son los
elementos de una obligación: los sujetos, el objeto y el vinculo.
8.2. Pluralidad de objetos
Por la complicación del objeto, las obligaciones pueden ser conjuntivas, alternativas y facultativas.
Es conjuntiva la obligación en la cual está obligado el deudor a prestar varios hechos o a entregar

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varias cosas a la vez y se liberta de su compromiso mientras no cumpla todas las conductas
requeridas.
El Código Civil señala en el artículo 1961: “El que se ha obligado a diversas cosas o hechos
conjuntamente debe dar todas las primeras y prestar todos los segundos”.
8.2.1. Obligaciones conjuntivas
Las obligaciones conjuntivas pueden ser de contenido homogéneo o heterogéneo. Las primeras son
aquellas en las cuales todas las prestaciones por cumplir son de la misma naturaleza: lo serán la
entrega de varias cosas o la prestación de varios hechos, o la observancia de varias abstenciones.
Son heterogéneas cuando el contenido de las diversas prestaciones sea de distinta cualidad. El
deudor se niega a entregan una cosa y a prestar un hecho, o a observar una abstención y entregar
una cosa a la vez.
8.2.2. Obligaciones alternativas
Son obligaciones con varios objetos, lo mismo que las conjuntivas, pero, a diferencia de éstas, el
deudor no tiene que pagarlos todos, sino sólo uno de ellos.
8.2.3. Obligaciones facultativas
En la dación en pago, el acreedor acepta el pago de una cosa distinta en pago de la obligación. En
la obligación facultativa, autoriza al deudor a que en el futuro le entregue una cosa distinta si él lo
desea.
La dación en pago es un pago con cosa diversa, que el acreedor acepta en el momento de la
entrega; en la obligación facultativa, la autorización para pagar con cosa diversa se concede desde
antes de que el pago se efectué. No hay pago aún, sino una obligación con una excepcional
facultad del deudor de pagar con determinada cosa diversa.

VI. CONTRATOS
1. Contratos preparatorios
1.1. Concepto y naturaleza
La promesa de contrato: Es aquel en virtud del cual, una o ambas partes se comprometen a
celebrar dentro de cierto tiempo, un determinado contrato, que no pueden o no deseen celebrar por
el momento
1.2. Efectos
El beneficiario puede exigir al promitente el cumplimiento del contrato de promesa, o sea, la
celebración del contrato definitivo y se rehusa a firmar, un juez lo hará por él en su rebeldía.

2. Compraventa
2.1. Concepto y naturaleza
Es un contrato, en virtud del cual, uno de los contratantes, llamado vendedor, se obliga a transferir
el dominio de una cosa o un derecho a otro, llamado comprador, quien a su vez se obliga a pagar
un precio cierto y en dinero.
2.2. Modalidades
TRANSLATIVO DE DOMINIO:
PRINCIPAL: Puesto que existe y subsiste por sí mismo.
ONEROSO: Ya que otorga provechos y gravámenes.

3. Permuta
3.1. Concepto y naturaleza
Es un contrato, por virtud del cual, una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa,
a cambio de otra que a su vez recibe en propiedad, dicho de otra manera, el cambio de cosa por
cosa.
3.2. Efectos
El cambio

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NATURALEZA= Es la forma natural de realizar el cambio

4. Donación
4.1. Concepto y naturaleza
Es un contrato, en virtud del cual, una persona llamada donante se obliga a transmitir gratuitamente
el dominio de una parte de la totalidad de sus bienes presentes a otra persona llamada donatario
que acepta dicha transmisión en vida del donante. Y NATURALEZA: Es un contrato traslativo de
dominio, la transmisión de la propiedad.
4.2. Clases de donación
• PURA: Aquella que se otorga en términos absolutos, sus efectos no están sujetos a
modalidad alguna.
• CONDICIONAL: Dependen de un acontecimiento futuro o incierto.
• ONEROSA: Aquellas en que se imponen algunas cargas al donatario.
• REMUNERATORIA: La que se hace en atención a los servicios prestados por el donante,
siempre y cuando no constituya una deuda exigible
• ANTENUPCIALES:
• ENTRE CONSORTES:
• ENTRE VIVOS
• POR CAUSA DE MUERTE
• REALES
• SIMULADAS
• PARTICULARES
• UNIVERSALES
4.3. Efectos
La transmisión de dominio.

5. Mutuo
5.1. Concepto y naturaleza
Es el contrato, en virtud del cual, una persona llamada mutuante, se obliga a transferir la propiedad
de una suma de dinero o de otras cosas fungibles a otra persona llamada mutuataria, quien se
obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. NATURALEZA: Es una transmisión de
dominio.
5.2. Efectos
El mututuario se obliga a devolver el dinero de la misma especie y calidad

6. Arrendamiento
6.1. Concepto y naturaleza
Es un contrato en virtud del cual, una parte llamada arrendador se obliga a transferir temporalmente
el uso o goce de una cosa a otra parte llamada arrendatario quien a su vez, se obliga a pagar por
ese uso o goce un precio cierto y determinado. NATURALEZA: Es un contrato traslativos de uso y
disfrute.
6.2. Efectos
Es un contrato temporal, concesión temporal.

7. Comodato
7.1. Concepto y naturaleza
Es un contrato en virtud del cual, una persona llamada comodante se obliga a conceder
gratuitamente el uso de una cosa no fungible a otra llamada comodatario, quien a su vez, se obliga
a restituir la cosa individualmente, es decir, la misma cosa prestada. NATURALEZA: Es un contrato
traslativo de uso.

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7.2. Efectos
El goce temporal de la cosa.

8. Depósito
8.1. Concepto y naturaleza
Es un contrato en virtud del cual, una parte llamada depositario, se obliga a custodiar una cosa
mueble o inmueble que otra parte llamada depositante le confía y a restituirla cuando éste se lo
pida. NATURALEZA: Es un contrato de prestación de servicios.
8.2. Efectos
La recepción, guarda, conservación y restitución de la cosa
8.3. El secuestro
Se define legalmente como el depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero, hasta que se
decida a quién debe entregarse.

9. Mandato
9.1. Concepto y naturaleza
Es un contrato en virtud del cual, una persona llamada mandatario se obliga a ejecutar por cuenta
del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. NATURALEZA: Es un contrato.
9.2. Poder
Documento en el que se otorgan facultades para ejecutar un acto jurídico.

10. Prestación de servicios profesionales


10.1. Concepto y naturaleza
Es un contrato en virtud del cual, una parte a la que se designa con el nombre de profesionista o
profesor, se obliga a realizar un trabajo que requiere preparación técnica, artística y en ocasiones
Título profesional para llevarl9 a cabo, a favor de otra persona llamada cliente a cambio de una
remuneración que recibe el nombre de honorarios. NATURALEZA: Es un contrato de prestación de
servicios profesionales (notario público).
10.2. Efectos
La prestación de los servicios profesionales.

11. Asociación civil


11.1. Concepto y naturaleza
Se constituye mediante un acto jurídico, en el que 2 o más personas se reúnen para un fin lícito,
posible y común, que no tenga carácter preponderantemente económico.
11.2. Órganos sociales
La asamblea de socios, direcciones, vocalías…

12. Sociedad civil


12.1. Concepto y naturaleza.
La sociedad civil es un conjunto de personas que se obligan mutuamente a combinar sus recursos o
sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, sin
que constituya especulación comercial.

13. Fianza
13.1. Concepto y naturaleza
Es un contrato accesorio por el cual una persona se obliga a pagar o cumplir por el deudor, si éste
no lo hace. NATURALEZA: Es un contrato.
13.2. Efectos
Garantiza el cumplimiento de una obligación por el deudor.

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14. Prenda
14.1. Concepto y naturaleza
Es un contrato accesorio, por el cual el deudor o una persona distinta de éste, constituyen un
derecho real sobre un bien mueble, para garantizar el cumplimiento de una obligación y su
preferencia en el pago. NATURALEZA: Es un contrato.
14.2. Efectos
Garantiza el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago.

15. Hipoteca
15.1. Concepto y naturaleza
Es un derecho real que se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación y su
preferencia de pago. Se constituye sobre muebles o derechos reales.
15.2. Efectos
Garantiza el cumplimiento de una obligación.

16. Transacción
16.1. Concepto y naturaleza
Es el acuerdo de voluntades, por el cual las partes haciéndose mutuas concesiones terminan una
controversia presente o previenen una futura. Está prohibida en materia de alimentos.
NATURALEZA: Es un acuerdo de voluntades
16.2. Efectos
Previenen una controversia o culminan una.

17. Contratos innominados o atípicos


17.1. Concepto y naturaleza
Son aquellos que no se encuentran regulados expresamente por la ley.
NATURALEZA: Es un contrato, o son (contratos, acuerdo de voluntades).
17.2. Efectos
Crean o transmiten derechos y obligaciones.

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