Está en la página 1de 658

JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

CURSO DE
DERECHO PROCESAL
P
I A R A P X A M F N ItF
I hm Lm (ÍR A D O
1 W l L ai 1^ 1 wm J mam

(ACTUALIZADO)

EDICIONES JU RÍDICA S
Ninguna parte de esta publicación, incluido diseño de
cubierta, pueden ser reproducidas sin permiso previo
de ra Editorial.
AREMl

EDITORIAL JURIDICA
© Jorge Danilo Correa Selamé.

© Aremi Ediciones Ltda.


Fono / Fax: 6719499 - 6579061
Dirección: Huérfanos 1373 local 27.
w w w .arem iediciones.cl

© Editor: Yeands Acevedo Reimers,

© Edición, Junio 2009

© Inscripción: N° 154.617

IMPRESO EN CHILE i PRINTED IN CHILE


ISBN: 978-956-8217-20-4
PRESENTACIÓN

En esta oportunidad he creído útil preparar un texto que contenga


los diversos temas básicos que un postulante debe conocer para
presentarse a rendir su Examen de Grado.

Deseo recalar una palabra: básicos. Por ende, no pretendo


agotar el tema. La explicación para no desarrollar determinadas
materias se debe, como es obvio, a que el Examen de Grado
debe comprender temas generales pues no es aquella prueba
que ordinariamente se rinde durante la permanencia en la
Universidad.

Los que tenemos la suerte de desenvolvernos en el mundo


académico vemos como generaciones de alumnos, al egresar de
la Universidad, se ven enfrentados a la experiencia que implica
rendir un examen decisivo para sus pretensiones. Es, en esos
instantes, en los que el alumno precisa de un texto que lo guie
en su estudio, sea porque ese alumno no guardó los apuntes de
su profesor, sea porque le son insuficientes, sea, en fin, porque
el Derecho va cambiando.

Mi modesta pretensión es, como antes, contribuir en algo con


ese alumno que se enfrenta a una etapa crucial en su carrera
proporcionándole un texto actualizado, revisado y enriquecido
con la valiosa experiencia de participar en exámenes de grado.

EL AUTOR
CURSO D E DERECHO PROCESAL. PARA EXAM EN DE GRADO

TEMA 1
EL DERECHO PROCESAL

1.- CONCEPTO DE DERECHO PROCESAL

El Derecho Procesal puede ser conceptualizado como aquella rama


del derecho que estudia la organización de los tribunales de justicia,
señala sus atribuciones y competencias y determina las normas de
procedimiento a que deben someterse tanto los tribunales como las
personas que concurren ante ellos planteando pretensiones procesales,

2 - CONTENIDO DEL D ERECH O PROCESAL

El Derecho Procesal abarca el estudio de dos órdenes de materias:

1°. El estudio de los tribunales de justicia, que a su vez comprende dos


aspectos:

El estudio de la organización de los tribunales y de sus atribuciones y


competencias; y

2o. El estudio del procedimiento.


Esto ha conducido a que se clasifique el Derecho Procesal en dos
grandes grupos:
El Derecho Procesal O rgánico, que es aquella rama del Derecho
Procesal que comprende el estudio de la organización de los tribunales
de justicia y de sus atribuciones y competencias.

El Derecho Procesal Funcional, que es aquella rama del Derecho


Procesal que estudia las normas de procedimiento a que deben
someterse tanto los tribunales como las personas que concurren ante
ellos planteando pretensiones procesales.
9
•JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

3.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECH O PRO CESA L

A. - Es un Derecho Público: es derecho público porque regula relaciones


entre un órgano del Estado que se haya en una situación de supremacía
y que está investido de una potestad jurídica pública y otras personas
que se hayan sujetos a esa potestad en una relación de subordinación.

B. - Es un Derecho form al: porque regula la forma, es decir, el modo


de realizar la actividad jurisdiccional y, al lado de este derecho formal,
está el derecho material que determina el contenido y la materia. Ese
derecho material, que importa el contenido del Derecho Procesal, puede
ser de índole civil, comercial, constitucional, etc.

C. - Sus norm as son m edios: porque son la vía o el medio para lograr
el restablecimiento o la creación de un orden jurídico.

D.- Tiene norm as instrum entales: porque son el instrumento para la


realización del derecho material lo que se logra a través del proceso.

4.- FUENTES DEL DERECHO PROCESAL

Son fuentes del derecho procesal los antecedentes de donde él brota,


emana o se genera. Esas fuentes pueden ser:

A) D irectas o principales: estas fuentes están constituidas por la


Constitución Política de la República; la Ley procesal; los Autos
acordados y los Tratados internacionales sobre el Derecho Procesal.

B) Indirectas o m ediatas: derecho histórico; Derecho extranjero;


Jurisprudencia; Doctrina; Usos; Costumbre y Equidad.

A) FUENTES DIRECTAS O PRINCIPALES

a) Constitución Política de la República: eí Capítulo VI habla del


Poder Judicial (artículos 76 a 82) y, además, contiene otros preceptos
de orden constitucional relativos a materias procesales.

10
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAM EN DE GRADO

b) Ley Procesal: es aquella que tiene por objeto cumplir con cualquiera
de las finalidades pretendidas en relación con las materias objetos del
contenido del Derecho Procesal independientemente de la ubicación
donde la ley procesal aparezca inserta.

c) T ratados Internacionales: los tratados ratificados en tiempo y en


forma pasan a convertirse en leyes de la Repúblicay pueden versar sobre
variadas materias y tienden a lograr una pacífica y mejor convivencia.

d) A utos A cordados: son normas permanentes, generales y obligatorias


que dictan los Tribunales Superiores de Justicia y que tienen la finalidad
de llenar los vacíos de las leyes o complementarlas o que se dictan en
aras de una mejor administración de justicia.

El inciso final del artículo 96 del Código Orgánico dispone: "Todos los
autos acordados de carácter general y aplicación general que dicte la
Corte Suprema deberán ser publicados en el D iario O ficial”.

B) FUENTES INDIRECTAS O MEDIATAS


Únicamente diremos que la jurisprudencia es la doctrina que emana de
las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia; y que, respecto
a la equidad, los artículos 76 de la Constitución, 170 N° 5 y 637 del
Código de Procedimiento Civil y 10 del Código Orgánico de Tribunales,
consultan aplicaciones de la equidad.

5.- LEY PROCESAL

Además de la Constitución Política de la República, la ley procesal es


la fuente principal del Derecho Procesal y, en su forma, es igual a las
demás leyes y solo se diferencia de ella por su contenido.

La ley procesal puede ser interpretada por el propio legislador, por el


juez o por el jurista, según lo cual la interpretación puede ser auténtica,
judicial o doctrinal.

En materia de reglas de interpretación, tienen aplicación los artículos


19 a 24 del Código Civil.

a
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

6. ~ INTEGRACIÓN DE LA LEY PROCESAL

Los Tribunales de Justicia, en materias contenciosas, una vez reclamada


su intervención., están obligados a conocer del asunto y no pueden
excusarse de hacerlo ni aún a falta de ley que regule la materia, como
lo disponen el artículo 76 inciso 2o de la Constitución Política de la
República y el artículo 10 inciso 2o del Código Orgánico de Tribunales.

En ese caso, la ley debe ser integrada, y el N° 5 del artículo 170 del
Código de Procedimiento Civil, dispone que se deben aplicar los
principios generales de equidad en la solución de los problemas que se
plantean,

7. - A PLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL

Estudia los problemas que suscita la ley procesal en cuanto a su vigencia


o eficacia respecto del tiempo, espacio y de las personas.

A.- VIGENCIA EN CUANTO A L TIEM PO

La vigencia temporal de la ley procesal no se diferencia de las materias


generales. (Artículos 6o y T del Código Civil)

La ley procesal rige los hechos, actos y situaciones jurídicas realizadas


tras su entrada en vigor salvo que por declararse retroactiva rija hechos,
actos y actuaciones anteriores.

La ley rige desde su publicación en el Diario Oficial hasta el día de


su derogación o modificación a menos que ella misma establezca otra
norma al respecto.

No obstante, en los ordenamientos jurídicos se dan casos o situaciones


contrarias a las hipótesis de normalidad que hemos indicado y es así
como es posible encontrar leyes que afecten a situaciones jurídicas
generadas con anteríoñdad a su establecimiento (retroactividad de la
ley) o leyes que regulan situaciones jurídicas mas allá de su vigencia
en que se sigue aplicando a situaciones jurídicas que se producen bajo

12
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

el imperio de una nueva ley y que se refiere a la misma naturaleza


(ultractividad de la ley).

B.- VIGENCIA EN CUANTO A L ESPACIO

Cada Estado ejerce su soberanía dentro del ámbito territorial que le


corresponde geográficamente.

El problema se suscita cuando existe conflicto de leyes procesales de dos


0 más Estados, existiendo, como norma para la resolución del conflicto
en que eventualmente pueden estar leyes chilenas y extranjeras, el
artículo 14 del Código Civil, que prescribe; uL a ley es obligatoria para
todos los habitantes de la República, inclusos los extranjeros ” 1

De esta norma, se desprende la territorialidad de la ley procesal chilena

En consecuencia, tienen el carácter de territoriales las inherentes a:

- Organización y atribuciones de los tribunales de justicia;

- Competencia de esos tribunales;

- Las normas relativas a los procedimientos a utilizar ya sea en materia


contenciosa o no contenciosa;

- Aquellas que se refieren a los medios de prueba;

- Aquellas que se refieren a la ejecución de las resoluciones dictadas por


los tribunales nacionales.

Todo ello, constituye el llamado principio de la territorialidad, principio


que es una aplicación del aforismo latino lex locus regitactum , es decir,
la ley del lugar rige el acto.

Sin embargo, este principio no tiene actualmente un carácter absoluto.


En efecto, el trafico internacional ha motivado que las legislaciones
1 Aun cuando sean yanquis, decía con acierto un profesor mío

13
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

establezcan mecanismos de interrelación que facilitan una adecuada


reglamentación de esa materia lo que ha dado origen a normas procesales
internacionales y por ello existen normas especiales para la tramitación
de exhortos internacionales; disposiciones de índole internacional
que se refieren al cumplimiento en un Estado de sentencias judiciales
dictadas por los tribunales de otros Estados y han surgido, asimismo, en
el aspecto procesal penal, tratados sobre extradición, todo lo cual está
inspirado en el principio que proclaman los Estados de cooperación
judicial internacional.

Hay, además, otras materias que también hacen excepción a este


principio de la territorialidad de la ley procesal, como son las situaciones
que contempla el artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales.

C - VIGENCIA EN CUANTO A LAS PERSONAS

La regia general es que la ley procesal no tome en cuenta la calidad


de las personas para determinar la jerarquía del tribunal llamado a
intervenir en un asunto litigioso.

Así lo indica el artículo 5 del Código Orgánico cuando manifiesta


que “a los tribunales mencionados en este articulo corresponderá el
conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro
del territorio de la República cualquiera que sea su naturaleza y la
calidad de las personas que en ellos intervengan

No obstante esta igualdad, que se trata en la Constitución y que se


insiste en el Código Orgánico, en su artículo 5, en algunas ocasiones,
en un juicio pueden participar ciertas personas que están constituidas
en dignidad y, en este caso, la ley dispone que esos casos deben ser
conocidos por un tribunal distinto al que naturalmente le correspondía
su conocimiento.

Esas personas, gozan de fuero y en virtud de él, son juzgadas por un


tribunal de mayor jerarquía; pero él fuero, no se encuentra establecido
para la persona que goza de él sino que, en virtud de la contraparte que
no lo posee.

14
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

8.- FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO


PROCESAL

La Constitución Política de la República consagra ciertas normas


rectoras del ordenamiento jurídico, entre las cuales se puede distinguir
claramente aquellas relativas al Poder Judicial; a la igualdad frente a la
justicia; al Derecho a la defensa jurídica y al Debido proceso legal, que
es aquel que cumple con todas las normas esenciales que garantizan un
correcto ejercicio de función jurisdiccional y de la acción procesal.

TEMA 2
LA JURISDICCIÓN

1.- CONCEPTO

“Es la función pública realizada por órganos competentes del Estado


con las formas requeridas por la ley en virtud de la cual por acto de
juicio se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir
sus conflictos, controversia^ de relevancia jurídica mediante decisiones
con autoridad de cosa juzgada eventualmente factibles de ejecución.”
(Couture)

La jurisdicción es un poder-deber del Estado, que ejercido con sujeción


a las formas del debido proceso, tiene por objeto resolver litigios con
eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución.

La jurisdicción es una función, en consecuencia, no se trata sólo de una


potestad, poder o facultad.

Es una función publica, realizada por órganos competentes; estos son


los tribunales de justicia, aún cuando habrá ocasiones en que la función
jurisdiccional también pueda competer a otros órganos del Estado.
Se hace con las form as requeridas p o r la ley, es decir, se cumple
mediante el proceso. Este instrumento permite decidir conflictos de
relevancia jurídica.
15
JORGE DANILO CORREA SELAM É

Su objetivo es d irim ir sus controversias y conflictos. Ese conflicto se


decide mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada. Este es el
objetivo perseguido por la jurisdicción.
Este efecto no pertenece ni a la función legislativa, ni a la ejecutiva ni
menos a la administrativa. Donde hay cosa juzgada hay jurisdicción y
donde no existe cosa juzgada no existe función jurisdiccional.

Factible de ejecución, pues en un juicio no sólo interesa obtener una


decisión favorable, sino que, el vencido cumpla con la prestación a
que ha sido condenado. Esto significa que la parte vencedora no tiene
obligación de cumplir la sentencia de condena, pero sí está facultada
para pedir el cumplimiento cuando ella lo desee.

2. - TRATAMIENTO DE LA JU RISD ICCIÓ N EN LA


LEG ISLA CIÓ N CHILENA

El inciso Io, primera parte, del artículo76 de la Constitución dispone: “La


facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y
de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales
establecidos p o r la ley ”.

Por su parte, el artículo Io del Código Orgánico de Tribunales señala:


“La facultad de conocer las cansad civiles y criminales, de juzgarlas y
de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales
que establece la ley”.

3. - CONCEPTO DE CAUSA

Sinónimo de causa es juicio, pleito, litigio.


Causa es la controversia jurídica actual entre partes sometida al
conocimiento de un tribunal de justicia.
Elem entos de la causa

1. - Existencia de una controversia de orden jurídico.

2. - La controversia jurídica debe ser actual.

3. - La controversia jurídica actual debe ser entre partes.

16
CURSO D E DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

4 - La controversia actual entre partes, debe ser conocida por un tribunal


de justicia el cual la resuelve.

4 - JtJR ISM C C IÓ N J>E D ERECH O Y JU RISD ICCIÓ N DE


EQUIDAD

El ejercicio de la jurisdicción, o sea, el desarrollo de la función de


resolver una controversia, puede ser de Derecho o de Equidad.

1. - Jurisdicción de Derecho es aquella en que la norma conforme a la


cual debe resolverse el conflicto está establecida con anterioridad por la
ley y el juez debe ajustarse a lo que ella señala.

En Chile rige este sistema y el juez no puede abstenerse de aplicar la


ley aun cuando a su criterio sea injusta, so pasa de incurrir en el delito
de prevaricación contemplado en el artículo 223 del Código Penal
que sanciona a ios miembros de los Tribunales de Justicia cuando “a
sabiendas fallaren contra ley expresa y vigente en materia criminal o
civil”.

2. - Jurisdicción de E quidad es aquella en que el juez va creando el


derecho al resolver cada controversia.

5.- LIM ITES, CARACTERÍSTICAS, M OM ENTOS


JURISDICCIONALES, CONFLICTOS DE JU RISD ICCIÓ N Y
EQUIVALENTES JURISDICCIONALES

A .-L ÍM IT E S DE LA JURISDICCIÓN
La jurisdicción tiene límites internos y límites externos. Los límites
internos son según la materia; la persona que la ejerce; el periodo durante
el cual se ejerce y la competencia. Los límites externos se encuentran en
relación al territorio y a las inmunidades de jurisdicción.

A .L -L ÍM IT E S INTERNOS

a) Según la m ateria: la jurisdicción se ejerce sólo respecto de materias


de orden temporal y no respecto de materias de naturaleza moral o
espiritual.
17
JORGE DANICO CORREA SELAM É

b) Según la persona que la ejerce: se encuentra limitada,


exclusivamente, a los Tribunales de Justicia y no puede ser objeto de
prórroga ni de delegación.

c) Según el periodo d u ran te el cual se ejerce: la norma general consiste


en que los Tribunales sean órganos permanentes y, por excepción, son
temporales, como los árbitros en que el ejercicio de la jurisdicción dura
un periodo; o como los tribunales unipersonales de excepción, los que
mantienen la jurisdicción por el periodo que en cada caso se les asigna.

d) Según la com petencia: como no existe un solo tribunal, sino que,


muchos, entre ellos se distribuye la jurisdicción de acuerdo cón las
normas de la competencia.

A.2.- LÍM ITES EXTERNOS

a) El territo rio del E stado: la jurisdicción, como emanación de la


soberanía, está sujeta a los límites de ésta, y como la soberanía sólo
se puede ejercer dentro del territorio del Estado, igual norma se aplica
a la jurisdicción, salvo aquellos casos de excepción que contempla el
Derecho Internacional.

Al respecto, el artículo 6o del Código Orgánico de Tribunales señala


que quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales chilenos los
delitos cometidos en el extranjero que señala.

b) Las Inm unidades de Jurisdicción: la regla general, es que


todos los habitantes de la República, sean chilenos o extranjeros, se
encuentran sujetos a la jurisdicción de los Tribunales nacionales, salvo
las excepciones que reconoce el Derecho Internacional.

6.- CARACTERÍSTICAS DE LA JU RISD ICCIÓ N

1.- Tiene un origen constitucional: Art. 76 Constitución Política.

Esta característica se encuentra en el C. O. T., el que, la desarrolla en


su artículo I o.

18
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

2. - Tiene unidad conceptual: no cabe duda que la jurisdicción


cualquiera que fueren sus distintas manifestaciones o las ramas que se
atribuyen a ella, responde a una unidad conceptual, considerada desde
el punto de vista de la función que el ju ez desarrolla al ejercerla.

3. - Es inderogable: la jurisdicción en cuanto es una emanación de la


soberanía, es inderogable. De ahí que sea nulo por ilicitud de objeto
el hecho de que alguien decida someter un determinado litigio a la
jurisdicción de tribunales extranjeros. (Art. 1462 C. C. y Art. 5 C. P de
la R.)

4. - Es indelegable: la soberanía radica en la Nación, la que delega su


ejercicio en las autoridades establecidas por la Constitución y las leyes.
Se trata de materias de derecho público y de orden público, en las cuales
sólo puede hacerse aquello que está expresamente permitido.

5. - Es irrenunciable: para comprender esta característica, digamos que


se es juez porque se tiene jurisdicción y se tiene jurisdicción porque se
es juez.

6. - Es im prorrogable: prorrogar la jurisdicción significaría transferir


ser juez a otro, no ya la posibilidad de juzgar sino su calidad de tal,
lo que no puede hacerse, de ahí que nunca nadie haya discutido esta
característica.

7. - Es territo rial: el ejercicio de ella está íntimamente ligado a la idea


de territorio del Estado, toda vez que la jurisdicción es atributo de
la soberanía y su ejercicio sólo es posible y dentro de los límites del
territorio nacional.

Este principio de la territorialidad se encuentra consagrado en distintas


disposiciones legales, en nuestro país. Así en el Art. 14 €. C.; Art. 5 C.
O. T., Art. 77 C. P. de la R.

8. - Produce efecto de cosa juzgada: la jurisdicción produce un efecto


jurídico que no se encuentra en otra actividad del Estado, cual es, la cosa
juzgada. La sentencia que emiten los tribunales de justicia produce el
efecto de verdad indiscutible e inamovible, una vez que ella se encuentra
19
JORGE DANILO CORREA SELAM É

firme o ejecutoriada. Este efecto denominado cosa juzgada, permite al


vencedor obtener el cumplimiento de lo resuelto a través de la acción de
cosa juzgada, permite al vencido evitar que de nuevo se le enjuicie, lo
que logra a través de la llamada excepción de cosa juzgada. Este efecto
de cosa juzgada comprende dos formas: La acción y la excepción.

9.- E stá am parada po r el im perio: se llama imperio la facultad de los


tribunales para hacer ejecutar ellos mismos lo juzgado y para lograr
este cumplimiento puede requerirse directamente el auxilio de la fuerza
pública. Esto está consagrado en los artículos 1 y 11 del COT y 76
inciso 3o de la C. P. de la R.

7.- M OM ENTOS JU RISD ICCIO N A LES

El ejercicio de la jurisdicción lo realiza el juez a través del proceso el


que está formado por un conjunto sucesivo de actos que varían según la
naturaleza del procedimiento aplicable en cada caso.
Ese ejercicio de la jurisdicción se manifiesta en tres etapas o momentos
diferentes y sucesivos: (a) conocimiento; (b) juzgamiento; y (c)
ejecución.
Estos tres momentos o etapas son reconocidos por la Constitución y por
el Código Orgánico

(a) E tapa de Conocim iento: en ella el tribunal toma conocimiento


de las pretensiones de las partes y de sus defensas y de las pruebas
aportadas en apoyo de ellas.

En los juicios civiles esta etapa se manifiesta en los escritos del período
de discusión, demanda y contestación (réplica y dúplica, además, si
se trata de juicio ordinario) y en la recepción de la causa a prueba y
presentación de las pruebas.

En los juicios penales, esta etapa se manifiesta en el juicio oral o en la


fase respectiva de los demás procedimientos que contempla el Código
Procesal Penal.

(b) E tapa de Juzgam iento: juzgar significa resolver la contienda


jurídica lo que efectúan los jueces en sus sentencias.
20
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE ORADO

(c) E tapa de Ejecución: en ella se lleva a efecto el cumplimiento de lo


resuelto utilizando, si es necesario, la fuerza para ello, facultad de los
Tribunales que se denomina imperio.

8. - CONFLICTOS DE JU RISD ICCIÓ N

Estos conflictos se presentan en aquellos casos en que dos órganos


pretenden ejercer la actividad jurisdiccional en la solución de un caso
concreto con exclusión del otro.

En este orden de ideas, difícil es hablar de conflictos de jurisdicción


pues, lisa y llanamente, querría decir que un órgano jurisdiccional
le estaría desconociendo a otro ser también tribunal. Pareciera más
apropiado de hablar de conflictos de competencia.
Los casos en que pueden presentarse estos conflictos son los siguientes:

Io. Cuando dos Estados reclaman para sí el conocimiento de un asunto


al que pretenden aplicar su ley interna, lo que se regula por el llamado
Derecho Internacional;

2o. En aquellos casos en que se trata de cumplir en Chile una sentencia


extranjera que se oponga a la jurisdicción nacional, lo que es conocido
por la Corte Suprema; y

3o. En aquellos casos de controversias que se suscitan entre el Poder


Judicial y las autoridades administrativas. En este caso, si el conflicto
se plantea entre Tribunales Inferiores y las autoridades administrativas,
resuelve el Tribunal Constitucional. En cambio, si el conflicto se plantea
entre los Tribunales Superiores y las autoridades administrativas, la
resolución es resuelta por el Senado.1

9. - EQUIVALENTES JURISDICCIONALES

Los equivalentes jurisdiccionales son medios a través de los cuales se


logra la solución de un conflicto sin necesidad de recurrir aúna sentencia
y, en algunos casos, incluso sin necesidad de recurrir a un proceso.

2 Antes del texto constitucional contenido en el D. S. N° 100, de 17 de septiembre de 2005, tal


conflicto entre tribunales inferiores y las autoridades político administrativas era resuelto por la
Corte Suprema. Ver artículo 93 N® 12 de la C. P. de la República
21
JORGE DANILO CORREA SELAM É

A - LA CO N CILIA CIÓ N

Es el equivalente jurisdiccional a través del cual se logra la solución


de un conflicto suscitado entre partes mediante uñ acuerdo de ellas,
obtenido en un proceso, con la participación activa del juez,

B.- E L AVENIM IENTO

En la doctrina y en la legislación extranjera no se hace distinción entre


avenimiento y conciliación e incluso en la ley se usa, en muchos casos,
la palabra avenimiento para referirse a la conciliación.

El avenimiento se diferencia de la conciliación en que él se obtiene


extrajudicialmente, sin intervención alguna del juez, el que toma
conocimiento del mismo a través de una presentación de las partes.

LA TRANSACCION

Es un contrato por el cual las partes ponen término extrajudicialmente


a un litigio pendiente o precaven un litigo eventual, según el artículo
2446 del C. Civil.

D. - EL SO BRESEIM IEN TO D EFIN ITIV O

En los procesos criminales en muchos casos no es necesario esperar el


término del proceso a través de una sentencia para que el imputado sea
declarado libre de responsabilidad en el hecho que se le ha atribuido.

El artículo 250 del Código Procesal Penal señala los casos en que el
juez de garantía puede decretar el sobreseimiento definitivo y el artículo
251 dispone que ese sobreseimiento “pone término al procedimiento y
tiene la autoridad de cosa juzgada”

E . - LA SENTENCIA EXTRANJERA

Para algunos autores la sentencia extranjera es un equivalente


jurisdiccional en aquellos casos en que nuestra ley le da valor por
cuanto reemplaza a la sentencia que podría haberse dictado en el país.
22
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

10.- LO CONTENCIOSO ADM INISTRATIVO

Previo a entrar a analizar que se entiende por “lo contencioso


administrativo”, debemos proporcionar algunas explicaciones.

Si hemos dicho que el conocimiento de todos los asuntos contenciosos


corresponde a los tribunales que establece la ley, no encuentra
explicación que se dedique un párrafo especial a estas materias
contenciosas administrativas pues, es obvio, que de ellas también
conocen los tribunales que consagra la ley.

•La explicación de su estudio, en fonna particular, tiene un origen


histórico que se produjo ante el hecho de que nunca se crearon los
Tribunales Contenciosos Administrativos.

Ahora bien, los asuntos contencioso administrativos son todos aquellos


conflictos que surgen entre un particular cualquiera y la Administración
del Estado a consecuencia de algún acto administrativo.

En consecuencia, como la ley no contempla tribunales especiales para


conocer de los asuntos contenciosos administrativos, la competencia
para conocer de estos conflictos corresponde a los Tribunales Ordinarios
como sucede con cualquier tipo de materias.

TEMA 3
ACTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS Y
ATRIBUCIONES CONEXAS DE LOS TRIBUNALES

Común y erróneamente, se acostumbra a clasificar la jurisdicción,


pero, la jurisdicción es una, y esa unidad, emana de su naturaleza. La
jurisdicción no está dividida, ni puede clasificarse.

La jurisdicción, como función, es única, y por ello, más que de clases de


Jurisdicción, lo propio es hablar de manifestaciones de la jurisdicción.
23
JORGE DANILO CORREA SELAM É

Ahora bien, el ejercicio de la jurisdicción comprende las siguientes


facultades o atribuciones:

1. - ACTOS JU D ICIA LES NO CONTENCIOSOS

El Código Orgánico no ios define, sino que, en su artículo 2 se refiere


a ellos. Es el artículo 817 del Código de Procedimiento Civil quien
define a estos actos: “Son actos judiciales no contenciosos aquellos que
según la ley requieren la intervención d elju ez y en que no se promueve
contienda alguna entre partes ”

Por lo tanto, no existe la llamada jurisdicción no contenciosa, sitio que,


los actos judiciales no contenciosos revisten, simplemente, la naturaleza
de una actividad administrativa.
2, - ATRIBUCIONES CONEXAS

A estas facultades se refiere el artículo 3 del Código Orgánico: “Los


tribunales tienen, además, las facultades conservadoras, disciplinarias
y económicas que a cada uno de ellos se asignan en los respectivos
títulos de este Código

A.- FACULTADES CONSERVADORAS

Estas facultades de los tribunales de justicia no son de naturaleza


jurisdiccional y tienen por objeto mantener incólume el principio
constitucional en cuya virtud los órganos estatales no deben rebasar los
límites de la actividad que la constitución y las leyes le han asignado.

Quedan comprendidas dentro de estas facultades conservadoras, las


siguientes:

a) El llamado recurso de amparo o acción constitucional de amparo que


se contempla en la Constitución Política. Este, en términos generales,
tiene por finalidad poner término a una prisión, detención o un arraigo
arbitrario y a través de él se está protegiendo la Garantía establecida en
la Constitución. (Arts. 19 N° 7 y 21 C. P. R.)

24
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN D E GRADO

b) El llamado recurso de protección o acción constitucional de protección


que se contempla en la Constitución Política, Este, en términos
generales, tiene por finalidad poner término a actos ilegales o arbitrarios
que afecten determinados derechos y garantías constitucionales. (Art.
20 C. P R.)

c) La institución del privilegio de pobreza, a través de la cual se pretende


asegurar la garantía indicada en el art. 19 N° 2; esto es, la igualdad ante
la ley siendo el C. P C. el encargado de señalar el modo de obtener el
privilegio de pobreza judicial, puesto que, en forma paralela, también
existe el privilegio de pobreza legal.
d) Las visitas que los jueces deben practicar a los establecimientos
penitenciarios, en forma semanal o semestralmente y que regulan los
artículos 567 y siguientes del Código Orgánico.

B.- FACULTADES DISCIPLINARIAS

Estas facultades disciplinarias de los tribunales de justicia, tienen por


objeto mantener la compostura en los debates judiciales y en el normal
funcionamiento de los órganos que componen el Poder Judicial. Su
finalidad es mantener la disciplina del Poder Judicial.

C - FACULTADES ECONÓM ICAS

Estas facultades son aquellas que permiten o autorizan a los tribunales


a adoptar ciertas medidas de orden general, que redundan en beneficio
de la buena administración de justicia.

No significan una función jurisdiccional. El propio Código señala que


los tribunales tienen “ adem ásÍClas facultades.... ”.

Se trata de facultades que el legislador ha estimado indispensable


conceder a los tribunales de justicia, para obtener una buena
administración de justicia.

Para hacer efectiva esta facultad, estos pueden dictar Autos Acordados
que son actos que emanan de los tribunales superiores de justicia, vale

25
JORGE DANICO CORREA SELAM É

decir, Corte Suprema y Cortes de Apelaciones. Estos autos acordados


pueden ser de general aplicación y en ellos no se resuelven litigios,
sino que se reglan situaciones que permitan una mejor y más expedita
administración de justicia.

TEMA 4
ÓRGANOS JURISDICCIONALES

1. - CONCEPTO

Son aquellos órganos públicos cuya función consiste en resolver litigios


con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución, sin
perjuicio de cumplir actos de otra índole que las leyes que ios organizan
les puedan atribuir.

2. - CLASIFICACIÓN ©E LO S TRIBUNALES

1.- Desde el punto de vista de las m aterias de que conocen y a las


personas que pueden litig ar ante ellos:

Tribunales O rdinarios: “Integran el Poder Judicial, como tribunales


ordinarios de justicia, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones,
ios Presidentes y M inistros de Corte, los tribunales de ju icio oral en lo
penal, los juzgados de letras y los juzgados de garantía. ” (Art. 5 C. O.
T.)

En esta norma aparece un evidente error pues son órganosjurisdiccionales


ordinarios el Presidente de la Corte Suprema y el Presidente de la Corte
de Apelaciones de Santiago. En consecuencia, los Presidentes de las
demás Cortes de Apelaciones no actúan como órganosjurisdiccionales.

Tribunales Especiales: El inciso tercero del artículo 5 del C. O. T.


dispone: “Forman parte del Poder Judicial’ como tribunales especiales,
los juzgados defam ilia, los Juzgados de Letras del Trabajo, losJuzgados
26
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

de Cobranza Laboraly Previsionaly los Tribunales M ilitares en tiempo


de paz, los cuales se regirán en su organización y atribuciones por
las disposiciones orgánicas constitucionales contenidas en la ley N°
19.968, en el Código d el Trabajo, y en e l Código de Justicia M ilitar
y sus leyes complementarias, respectivamente, rigiendo para ellos las
disposiciones de este Código sólo cuando los cuerpos legales citados
se remitan en form a expresa a é l”.

Ahora bien, el articulo 5 del Código Orgánico agrega: “Los demás


tribunales especiales se regirán por las leyes que los establecen y
reglamentan, sin perjuicio de quedar sujetos a las disposiciones
generales de este Código. ”

De este inciso, implica que existen, además de estos tribunales


especiales, otros que no forman partes del Poder Judicial.

Tribunales A rbitrales: el artículo 5 del C. O. T. señala: “Los jueces


árbitros se regirán por el Título IX de este Código. ”
“Se llaman árbitros lo s jueces nombrados p o r las partes, o por
la autoridad ju d icia l en subsidio, para la resolución de un asunto
litigioso”. (Art. 222 C. O. T.)

2. - Según el núm ero de jueces: tribunales unipersonales y tribunales


colegiados.
En un sentido restringido, cuando se habla de “juzgado”, la referencia
se entiende efectuada a los órganos jurisdiccionales unipersonales; en
cambio, con la voz “tribunal”, se alude a aquellos órganos colegiados.

3. - Según si el fallo que ellos emiten debe aju starse a derecho o a


la equidad, se distingue entre: tribunales de derecho y tribunales de
equidad.

4. ~ Considerando la fase del procedim iento en que los jueces


despliegan su actividad: tribunales de instrucción y tribunales
sentenciadores.

5. - Considerando su jerarq u ía: tribunales superiores y tribunales


inferiores.
27
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

Tienen el carácter de tribunales superiores la Corte Suprema, las Cortes


de Apelaciones, la Corte Marcial y la Corte Naval. Los demás son
tribunales inferiores.

6»- Según el tiem po que los jueces que sirven a estos tribunales
duren en sus funciones: jueces perpetuos, y jueces temporales.

7.- Tribunales comunes y tribunales unipersonales de excepción o


accidentales: son tribunales de excepción aquellos que se constituyen
para conocer causas en razón de la materia o del fuero de las personas,
por jueces que pertenecen a ciertos tribunales colegiados.

Cabe reiterar que el inciso 2o del artículo 5o del Código Orgánico


erróneamente señala: “Integran el Poder Judicial como tribunales
ordinarios de justicia, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones,
los Presidentes y M inistros de Corte, Jos tribunales de ju icio oral en ¡o

El error radica en que no todos “los Presidentes” de Corte son tribunales,


sino que, solamente el Presidente de la Corte Suprema y el de la Corte
de Apelaciones de Santiago. Los Presidentes de las demás Cortes, no
lo son.

3.- ESTUDIO PARTICULAR DE L O S TRIBUNALES


ORDINARIOS

Los Tribunales Ordinarios de Justicia que integran el Poder Judicial,


son: la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Presidentes de la
Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago y Ministros de
Corte, los tribunales de juicio oral en lo penal, los juzgados de letras y
los juzgados de garantía. (Art. 5 C. O. T.)

A .-JU ZG A D O S DE GARANTÍA

Los jueces de garantía tienen la labor de decidir sobre la procedencia de


todas las actuaciones que afecten ios derechos básicos, tanto aquellas
derivadas de la investigación, como aquellas medidas cautelares que se
recaben respecto del imputado.
28
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Además, el juez tiene otras competencias, tales como, dictar sentencia


en los procedimientos abreviados.

Los juzgados de garantía están conformados por uno o más jueces


con competencia en un mismo territorio jurisdiccional, que actúan y
resuelven unipersonalmente los asuntos sometidos a su conocimiento.
(Art. 14 C. O. T.)

Toda actuación del procedimiento que prive al imputado o a un


tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura o los
restringiere o perturbare, requerirá de autorización judicial previa. En
consecuencia, cuando una diligencia de investigación pueda j?rodudr
alguno de tales efectos, el fiscal debe solicitar previamente autorización
al juez de garantía. (Art. 9 C. P. P.)

La regla general es que el juez cumpla sus funciones, es decir, adopte


sus resoluciones, en audiencias en las que se debaten las cuestiones
pertinentes con participación de todos los intervinientes. (Arts. 36 y 38)

Por excepción, no resuelve en audiencias o con la participación de todos


los intervinientes. Ejemplo del primer caso, es el pronunciamiento
acerca de la querella; y, del segundo, cuando el Fiscal requiere la
realización de una diligencia sin conocimiento del afectado. (Art. 236)

B.- JUZGADOS DE LETRAS

Son órganos jurisdiccionales que ejercen jurisdicción, normalmente,


sobre el territorio de una comuna o agrupación de comunas.

El artículo 27 del Código Orgánico dispone que sin peijuido de lo que


se previene en los artículos 28 al 40, en cada comuna habrá, a lo menos,
un juzgado de letras.

Y añade que los juzgados de letras están conformados por uno o más
jueces con competencia en un mismo territorio jurisdiccional, pero,
actúan y resuelven unipersonalmente los asuntos sometidos a su
conocimiento.

29
JORGE DANILO CORREA SELAM É

Existen juzgados de letras con competencia com ún y juzgados de letras


con com petencia en lo civil

Los juzgados de letras con competencia común integrados por dos


jueces, tienen un administrador, un jefe de unidad, dos administrativos
jefe, cinco administrativos Io, dos administrativos 2o, un administrativo
3o, tres ayudantes de servicios y un auxiliar.

Además, los juzgados que tienen dentro de su competencia la resolución


de asuntos de fam ilia, cuentan, adicionalmente, con un consejero
técnico. (Art. 27 bis)

Los juzgados de competencia común con dos jueces tienen un juez


presidente del tribunal, cuyo cargo se radica anualmente en cada uno de
los jueces que lo integran comenzando por el más antiguo.

Unidades

Los juzgados de letras de competencia común con dos jueces se organizan


en las siguientes unidades administrativas para el cumplimiento eficaz
y eficiente de las correspondientes funciones:

a) De Sala: que consiste en la organización y asistencia a la realización


de las audiencias;

b) De Atención a Público: destinada a otorgar una adecuada atención,


orientación e información al público que concurra al tribunal y manejar
la correspondencia y custodia del tribunal;

c) De A dm inistración de C ausas: que consiste en desarrollar toda


la labor relativa al manejo de causas y registros de los procesos en el
juzgado, incluidas las relativas a las notificaciones, al manejo de las
fechas y salas para las audiencias, al archivo judicial básico, al ingreso
y al número de rol de las causas nuevas, a la actualización diaria de la
base de datos que contenga las causas del juzgado y a las estadísticas
básicas del mismo;

30
CURSO P E DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

d) De Servicios: reúne las labores de soporte técnico de la red


computacional del juzgado, de contabilidad y de apoyo a la actividad
administrativa del mismo, y la coordinación y abastecimiento de todas
las necesidades físicas y materiales que requiera el procedimiento; y

e) De Cum plim iento: desarrolla las gestiones necesarias para la


adecuada y cabal ejecución de las resoluciones judiciales y demás
títulos ejecutivos de competencia de estos tribunales. (Art. 27 quáter)

Clasificación

Puede clasificarse desde distintos puntos de vista.

1.- Según la extensión de la com petencia

a) Juzgados de competencia común, los cuales conocen de todas las


materias.

b) Juzgados civiles.

2.- Desde el punto de vista del Escalafón Judicial

a) Juzgado de Letras de Comuna o agrupación de comunas.

b) Juzgado de Letras de ciudad asiento de capital de provincia.

c) Juzgado de Letras de ciudad asiento de Corte.

Competencia de los Jueces de L etras (A rt. 45)

Los jueces de letras conocen asuntos en única y en prim era instancia,


de acuerdo al artículo 45 y de los actos judiciales no contenciosos,
cualquiera que sea su cuantía.

C.- TRIBUNALES DE JU IC IO ORAL EN LO PENAL

Estos tribunales son aquellos encargados de conocer y fallar las causas


que lleguen al juicio oral.

n
JORGE DANILO CORREA SELAM É

Los tribunales orales en lo penal funcionarán en una o más salas


integradas por tres de sus miembros.

D. - TRIBUNALES UNIPERSONALES ACCIDENTALES O DE


EXCEPCIÓN

Son aquellos formados por jueces que forman parte de un tribunal


superior colegiado, de competencia territorial que sólo se constituyen
para conocer de determinadas causas una vez que el conflicto en que
deben intervenir se ha suscitado.

Son 1.- Un M inistro de Corte de Apelaciones (Art. 50); 2.- El Presidente


de la Corte de Apelaciones de Santiago (Art. 51); 3.- Un M inistro de la
Corte Suprema (Art. 52); y 4 - El Presidente de la Corte Suprema (Art.
53).

E. - LAS CORTES DE APELACIONES

Son tribunales colegiados que, normalmente, ejercen competencia


de segunda instancia como superiores jerárquicos, y cuyo territorio
jurisdiccional comprende una o varias provincias o una región o parte
de ella.

Las Cortes son presididas por un Presidente que dura un año en


sus funciones contado desde el 1 de marzo y se desempeña por los
Ministros del tribunal, turnándose cada uno por “orden de antigüedad”
en la categoría correspondiente del escalafón. (Art. 57 C. O. T.)

En la organización de las Cortes existen jueces quienes, incluyendo a su


Presidente, reciben la denominación de ministros.

Las Cortes tienen también fiscales judiciales y relatores.

Cuentan con un secretario, que es ministro de fe pública, encárgado de


autorizar las providencias, despachos y autos que emanen de la Corte.

Cada Corte tiene el número de empleados de secretaría que la ley


determine.
32
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Las Cortes de Apelaciones pueden tener un funcionamiento ordinario y


un funcionamiento extraordinario.

Durante el funcionamiento ordinario las cortes actúan en pleno y en


sala, que es la regla general.

a) Funcionam iento ordinario en pleno: cuando deban reunirse todos


los ministros para el desempeño de sus funciones bastando, para ello,
la mayoría absoluta de sus miembros.

Las Cortes sólo funcionan en pleno cuando la ley expresamente lo


determina, (art.66)

b) Funcionam iento ordinario en sala: cuando para el desempeño


de sus funciones que determina la ley, se divide en varias unidades
jurisdiccionales.

El funcionamiento extraordinario es aquel que procede cuando para el


desempeño de sus funciones las Cortes deben dividirse en un número
mayor de salas de aquel que normalmente le corresponde y tiene lugar
cuando existe retardo.

Tramitación ante las C ortes de Apelaciones

La tramitación de ios asuntos que se entregan aúna Corte de Apelaciones


corresponde, en aquellas que se compongan de más de una sala, a la
primera. Es la llamada “sala tramitadora”. (Art.70)

Las Cortes de Apelaciones conocen de los asuntos sometidos a su


decisión: 1 En cuenta; o 2 - Previa vista de la causa.

1.- En cuenta: la cuenta es la información que se le da a la Corte en


forma privada, y sin formalidad alguna, ya sea por el relator o por su
secretario (generalmente el relator), de aquellas cuestiones de mera
tramitación y cuando es la propia ley la que indica que debe tomarse
conocimiento del asunto de esta forma.

33
JO RG E DANILO CORREA SELAM É

2.- Previa vista de la causa: es la información solemne que a través de


un conjunto de actuaciones se proporciona a la Corte, por el relator, el
conocimiento de los asuntos sometidos a su decisión.

Este conjunto de actuaciones son la 1.- Certificación del relator, en el


sentido que el trámite se encuentra en estado de relación; 2.- Decreto
en relación y su notificación legal; 3,- Inclusión de la causa en tabla; y
4.- Vista de la causa propiamente tal.

F.- CORTE SUPREM A

Es el tribunal con más alta jerarquía que existe en el país y tiene la


superintendencia directiva, económica y correccional de todos
los tribunales de la Nación, con la sola excepción dél Tribunal
Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales
Electorales Regionales y los Tribunales M ilitares de tiempo de guerra.

La Corte Suprema es un tribunal permanente, de carácter colegiado


y que ejerce jurisdicción sobre todo el territorio de la República y
funciona, al igual que las Cortes de Apelaciones en pleno o en salas y
conoce los asuntos en cuenta o previa vista de la causa.

La labor fundamental de la Corte Suprema consiste en conocer de los


recursos de casación en el fondo y de los recursos de revisión.

Cuenta con un Presidente que es nombrado por la misma Corte de entre


sus miembros y dura en sus funciones dos años; ministros; un fiscal
judicial; relatores; secretario; pro - secretario y personal de secretaría.

La Corte Suprema funciona ordinaria y extraordinariamente dividida en


salas especializadas y también conoce de los asuntos en pleno.

La tramitación le corresponde al Presidente del tribunal, es decir, no


existe sala tramitadora.

34
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE ORADO

TEMAS
LA COMPETENCIA

1.- CONCEPTO

El artículo 108 del C. O. T. señala: “La competencia es la facultad que


tiene cada ju e z o tribunal p a ra conocer de los negocios que la ley ha
colocado dentro de la esfera de sus atribuciones ”

La definición del Código ha sido objeto de críticas, entre otras, por ser
“incompleta” , pues no sólo la ley coloca un asunto dentro de la esfera
de atribuciones de un tribunal, sino que también pueden hacerlo las
partes interesadas a través de la prórroga de competencia, sin perjuicio
de considerar que la competencia dista mucho de ser una “facultad”.

La competencia logra el buen funcionamiento del Poder Judicial y para


ello divide el trabajo en la actividad jurisdiccional

Algunos autores, definen a la competencia como la capacidad para


administrar justicia en una determinada área judicial.

La competencia trae aparejada también la idea de poder - deber, pues


el juez, además de aplicar la ley, (ejercicio de poder) también tiene que
cumplir ciertos deberes que impone la administración de justicia.
El procesalista argentino, Hugo Alsina, señala que la “competencia es
la aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado”.

2.- ELEM ENTOS QUE DETERM INAN LA COM PETENCIA

Como es imposible en la vida práctica que un solo tribunal pueda


conocer de todos los negocios judiciales que se producen en el país, se
han creado distintas jerarquías de tribunales y entre ellos se reparten las
atribuciones de acuerdo a la s reglas de competencia.

Estas reglas tienen por objeto distribuir los distintos litigios entre los
diversos tribunales

35
JORGE DANILO CORREA SELAM É

Por otra parte, el legislador ha considerado ciertos elementos o factores,


conforme a los cuales distribuye al trabajo judicial entre los distintos
tribunales. Ellos son el territorio, la materia, el fuero y la cuantía.

I o. E l territorio

A este elemento alude el artículo 7, según el cual, los tribunales sólo


pueden ejercer su potestad en los negocios y dentro del territorio que la
ley les hubiere respectivamente asignado.

Todo tribunal tiene una extensión territorial determinada, dentro de la


cual debe ejercer sus funciones. De aquí que la competencia del juez se
encuentra limitada por el territorio,

2o. L a materia

Se puede definir la materia diciendo que es la naturaleza del negocio


sometido a la decisión de un tribunal o aún, en casos especiales, el
objeto o clase del mismo.

En este factor el legislador considera más bien la cosa litigiosa, que a


la persona misma.

3% E l fu e ro

El fuero es la calidad o dignidad que tienen ciertas personas, y en cuya


virtud los asuntos en que ellos tengan interés, no son conocidos por
los tribunales que ordinaria o naturalmente le correspondería conocer,
sino que ese conocimiento pasa a otro tribunal de superior jerarquía o a
través de un procedimiento distinto.

4o. La cuantía

El artículo 115 señala que en los asuntos civiles la cuantía se determina


por el valor de la cosa disputada; y en los asuntos criminales se determina
por la pena que el delito lleva consigo.

36
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE ORADO

Orden de aplicación de estos factores de la competencia

El primero que se examina es la cuantía. Pero ella, puede estar modificada


por la materia, y ésta puede ser alterada por el fuero.

Luego de la aplicación de estos tres factores se aplica el factor territorio


que va a señalar que tribunal dentro de una determinada jerarquía va a
conocer el asunto.

3.- C LA SIFICA CIO N ES

La competencia que tienen los tribunales para conocer un determinado


asunto, admite distintas clasificaciones, según sea el particular punto de
vista del cual se le mire:

L-ATENDIENDO A LA FUENTE: competencia natural o propia;


de una competencia prorrogada y de una competencia delegada

a) Competencia natural o propia es la determinada por la ley

b) Competencia prorrogada es aquella que las partes expresa o


tácitamente le confieren a un tribunal que no es naturalmente competente
para conocer de un negocio.

La prórroga de competencia emana de un acuerdo entre las partes, en


virtud del cual, las partes someten el conocimiento de un asunto a la
competencia de un tribunal diverso del que es naturalmente competente.

Puede referirse la prórroga tanto a un asunto ya iniciado como a uno


futuro, y vale esta prórroga de competencia sólo relativa a materias
civiles contenciosas.

c) “ Competencia delegada” es aquella que un tribunal posee por


habérsela delegado otro tribunal.

Tradicionalmente, en el estudio del Derecho Procesal se habla de la


“competencia delegada”, la que corresponde al concepto dado y se
señala que ella se hace efectiva, en nuestro sistema procesal, a través de

37
JORGE DANiLO CORREA SELAMÉ

los exhortos o cartas rogatorias que un tribunal envía a otro encargándole


la práctica de una determinada diligencia dentro de su territorio.

Sin embargo, debe considerarse que el articulo 7o del Código Orgánico


dispone, en su inciso Io: “Los tribunales sólo podrán ejercer su
potestad en los negocios y dentro del territorio que la ley les hubiere
respectivamente asignado y en su inciso segundo, señala: “Lo cual no
impide que en los negocios de que conocen puedan dictar providencias
que hayan de llevarse a efecto en otro territorio ”.

En consecuencia, no se trata que la competencia se delegue, sino que,


se trata de la situación que se produce cuando un tribunal dicta una
resolución que se llevará a efecto en otro territorio, lo cual se hace a
través de otro tribunal, el cual, de acuerdo al artículo 71 del Código de
Procedimiento Civil, “es obligado a practicar o a dar orden para que se
practiquen en su territorio, las actuaciones que en él deban ejecutarse
y que otro tribunal le encomiende

Para estos efectos, el “tribunal que conozca de la causa dirigirá al


del lugar donde haya de practicarse la diligencia la correspondiente
comunicación, insertando los escritos, decretos y explicaciones
necesarias”.

No se delega competencia, entonces, pues el tribunal que cumplirá el


encargo la tiene asignada por la ley.

II.- ATEND IEND O A LA EXTEN SIÓ N : com petencia com ún y de


com petencia especial

Com petencia com ún es fa que tienen aquellos tribunales capacitados


para conocer indistintamente de asuntos en materia civil y penal.

Com petencia especial es aquella que faculta al tribunal para conocer


sólo de determinados asuntos.

IIL - ATEND IEND O A L CONTENIDO: com petencia contenciosa y


com petencia no contenciosa

38
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE ORADO

Esta clasificación se efectúa considerando si existe o no contienda entre


partes.

JE - ATEND IEND O A L NÚ M ERO D E TRIBU N ALES QUE


PUEDEN CONOCER D EL ASU NTO : competencia privativa o
exclusiva y competencia acum ulativa o preventiva

Competencia privativa o exclusiva es la que habilita a un tribunal


para conocer de un determinado asunto con exclusión de otro tribunal.
Por ejemplo, la Corte Suprema tiene este tipo de competencia para
conocer del recurso de casación en el fondo y de la solicitud de revisión.

Competencia acum ulativa o preventiva es aquella de que están


dotados dos o más tribunales, pero previniendo cualquiera de ellos en
el conocimiento de un asunto, cesan los demás en su competencia.

Se habla indistintamente de competencia acumulativa porque existen


dos o más tribunales para conocer del mismo asunto, pero también de
competencia preventiva porque en definitiva va a ser competente el que
previene en el conocimiento del asunto.

K-ATEND IEND O A L GRADO E N QUE U N ASU N TO PUEDE SE R


CONOCIDO POR UN TRIBU NAL: competencia única, de prim era
y de segunda instancia

La competencia de única instancia consiste en que un asunto litigioso


va a ser conocido por un sólo órgano jurisdiccional, tanto en el hecho
como en el derecho, sin posibilidad de un posterior examen por un
tribunal superior por la vía de la apelación.

La competencia es de prim era instancia si la ley contempla la


posibilidad de recurrir un fallo por la vía del recurso de apelación.

La competencia de segunda instancia es aquella en que siendo


apelable una resolución, efectivamente se ha interpuesto el recurso y el
superior jerárquico ha entrado a conocer del caso.

39
JORGE DANILO CORREA SELAM É

VI.- ATEND IEND O A LA G ENERALID AD O P R E C ISIÓ N


CON QUE S E D ETERM IN A E L TRIBU NAL COM PETENTE:
competencia absoluta y competencia relativa

Competencia absoluta es aquella que determina la jerarquía del tribunal


que es llamado por la ley para conocer de un negocio determinado.

Competencia relativa es aquella que permite precisar qué tribunal


dentro de una determinada jerarquía es el llamado por la ley a conocer
de un determinado asunto. Esta, señala que juez de letras en forma
precisa va a conocer del asunto.

4 .-REGLAS GENERALES DE CO M PETEN CIA

Estas regias, se aplican a todo tribunal sea ordinario, especial, arbitral.

Las reglas generales de la competencia son:

A. - Regla de la radicación o fijeza;

B. - Regla del grado o superioridad;

C. - Regla de la extensión;

D. - Regla de la prevención; y

E. - Regla de la ejecución.

A - REGLA DE LA RADICACIÓN O FIJE Z A

Radicado con arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante tribunal


competente, no se alterará esta competencia por causa sobreviniente.
(Art. 109)

La radicación o fijeza consiste en el efecto de hacerse irrevocable la


competencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto
que se encuentra en la esfera de sus atribuciones, cualquiera que sean

40
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAM EN DE GRADO

los hechos posteriores que importen modificar los elementos que se


tuvieron en cuenta para determinar la competencia absoluta y relativa
de ese órgano jurisdiccional.

En materia penal, la radicación se produce cuando el juzgado de


garantía empieza a conocer de los hechos sin plantear una contienda de
competencia.

En materia civil, la radicación se produce con la notificación legal de la


demanda al demandado.

Si la demanda se presenta ante un tribunal relativamente incompetente


la radicación se produce una vez contestada la demanda, sin reclamar
de la incompetencia del tribunal.

Causa sobreviniente es aquella que se produce después que el asunto ha


quedado radicado ante un tribunal competente.

Por ejemplo, si alguna de las partes adquiere fuero después de estar


radicado el asunto, como en el caso de ser elegido Presidente de la
República.

Excepciones a esta regla: la acumulación de autos; el compromiso; las


visitas, etc.

B.- REG LA DE LA GRADUALIDAD

Una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de un juez inferior


para conocer en primera instancia de un determinado asunto, queda
igualmente fijada la del tribunal superior que debe conocer del mismo
asunto en segunda instancia. (A rt 110)

G - REGLA DE LA EXTEN SIÓ N

El tribunal que es competente para conocer de un asunto lo es igualmente


para conocer de todas las incidencias que en él se promuevan. (Art. 111)
Lo es también para conocer de las cuestiones que se susciten por vía

41
JORGE DANILO CORREA SELAM É

de reconvención o de compensación, aunque el conocimiento de estas


cuestiones, atendida su cuantía, hubiere de corresponder a un juez
inferior si se entablaran por separado.

D. - REGLA DE LA PREVENCIÓN O DE INEXCUSABILIDAD

Siempre que según la ley fueren competentes para conocer de un


mismo asunto dos o más tribunales, ninguno de ellos podrá excusarse
del conocimiento bajo el pretexto de haber otros tribunales que
puedan conocer del mismo asunto; pero el que haya prevenido en el
conocimiento excluye a los demás, los cuales cesan desde entonces de
ser competentes. (Art. 76 C. P. de la R. y Art. 112 C. O. T.)

E. - REGLA DE LA EJECU CIÓ N

La ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que las


han pronunciado en primera o en única instancia. (Arts. 113 y 114)

Se trata del poder de imperio que permite a los tribunales hacer ejecutar
lo juzgado ante ellos.

Esta regla admite las siguientes excepciones en que la ejecución no


corresponde a dichos tribunales:

Ia. La ejecución de las sentencias penales y de las medidas de seguridad


previstas en la ley procesal penal es de competencia del juzgado de
garantía que haya intervenido en el respectivo procedimiento penal;

2a. Los tribunales que conozcan de la revisión de las sentencias


firmes o de los recursos de apelación, de casación o de nulidad contra
sentencias definitivas penales, ejecutarán los fallos que dicten para su
sustanciación y pueden también decretar el pago de las costas adeudadas
a los funcionarios que hayan intervenido en su tramitación, reservando
el de las demás costas para que sea decretado por el tribunal de primera
instancia; y

3a. Siempre que la ejecución de una sentencia definitiva hiciere necesaria

42
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

la iniciación de un nuevo juicio, podrá éste deducirse ante el tribunal


que menciona el inciso primero del artículo precedente o ante el que sea
competente en conformidad a los principios generales establecidos por
la ley, a elección de la parte que hubiere obtenido en el pleito.

5.-R EG LA S QUE DETERM INAN L A CO M PETENCIA


ABSOLUTA

Competencia absoluta es aquella que determina la jerarquía del tribunal


llamado a intervenir en el conocimiento de un negocio y los elementos
o factores que la determinan son: cuantía, filero y materia.

A .-La cuantía

Según el artículo 115 tratándose de asuntos civiles es el valor de la cosa


disputada, y en materia penal está determinada por la pena que el delito
lleva consigo.
Con respecto a los asuntos criminales no hay dificultades, porque para
determinar la levedad o gravedad de la pena hay que estarse a lo que
prescribe el Código Penal.

En ios asuntos civiles, se presentan diversas situaciones particulares,


que permiten conocer el valor de la cosa disputada y hay normas de
carácter complementario para la determinación de la cuantía, cuya regla
general sienta el art. 115,

B.- L a materia

La materia es la naturaleza del asunto sometido al conocimiento del


tribunal.
La cuantía puede ser modificada por la materia. Así, el inciso Io del
artículo 48 del Código Orgánico, dispone que los juicios de hacienda,
cualquiera sea su cuantía, son conocidos pqr los jueces de letras de
comuna de asiento de Corte.

Los juicios de hacienda son aquellos que son conocidos por un tribunal
ordinario y en los que tiene interés el Fisco.

43
JORGE DANILO CORREA SELAM É

Fuero

Es ia calidad o dignidad que tienen ciertas personas, en cuya virtud los


asuntos en que tienen interés no son conocidos por lo s tribunales que
ordinariamente le corresponde conocer, sino por uno su p erio r

Puede darse tanto en materia civil o penal:

a) En m ateria civil

El artículo 45 señala que las causas civiles y de com ercio de cuantía


inferior a 10 U. T. M., corresponde que sean conocidas p o r un juez de
letras en única instancia. Sin embargo, por el fuero, cuando en la causa
aparezca alguna de las personas señaladas en la letra g ), el juez conoce
de la causa en primera instancia.

Tal fuero es sólo para las causas civiles y de comercio

En virtud de este fuero, el conocimiento de las causas civiles, cuando en


ellas son parte o tienen interés las personas que enum era el artículo 50
N° 2, son conocidas por un Ministro de Corte de A pelaciones.

Por otra parte, un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, según


el tum o que ella fije, conoce en prim era instancia d e determinados
asuntos. (Art. 50)
Hay situaciones en que, a pesar de ser parte o tener in terés las personas
referidas, el factor filero no es considerado como facto r o elemento
para determinar una competencia absoluta, como, p o r ejemplo, no
se considera el fuero de que gocen las partes en los ju icio s de minas,
posesorios, sobre distribución de aguas, particiones, en los que se
tramiten breve y sumariamente y en los demás que determ inen las
leyes; y, en los asuntos no contenciosos.

b) En m ateria penal

En materia penal no hay más norma que aquella q u e señala que si


“siendo muchos los responsables de un delito hubiere entre ellos

44
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN D E G RADO

individuos sometidos a los tribunales m ilitares y otros que no lo estén,


el tribunal competente para juzgar a los que gozan de fu ero juzgará
también a todos los demás " (Art. 169)

Cualquier otro privilegio dejó de existir al comenzar a regir el Código


Procesal Penal.

6.- R EG LA S QUE DETERM INAN LA CO M PETENCIA


RELATIVA

Ella sirve para precisar al tribunal determinado a quien le corresponde


conocer de un negocio, dentro de la jerarquía de tribunales que se ha
fijado a través de las regias de competencia absoluta.

El factor determinante de la competencia relativa es el territorio, lugar


geográfico donde sucede el evento que la ley considera para determinar
la competencia.

A.- Reglas de la competencia relativa en m ateria civil: al respecto, es


preciso analizar dos situaciones:

a) Competencia relativa civil en asuntos contenciosos

Regla general: el artículo 134 del Código establece una regla general
según la cual es tribunal competente el del domicilio del demandado.
Sin embargo, son tantas las excepciones que se indican en los artículos
siguientes, que esa regla general pasa a ser la excepción:

b) Competencia relativa en asuntos no contenciosos

Regla general: el juez competente es el del domicilio del interesado.


(Art. 134)

En este caso también existen variadas excepciones, tales como la


apertura de la sucesión, en que el juez del lugar en que se hubiere
abierto la’sucesión del difunto es el competente. (Art. 148 C. O. X y
Art. 955 C. C.)

45
JORGE DANILO CORREA SELAM É

B. - Reglas de competencia relativa en m ateria penal

En términos generales, se puede señalar que es competente para conocer


de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho
que da motivo al juicio. El delito se considerará cometido en el lugar
donde se hubiere dado comienzo a su ejecución.

El juzgado de garantía del lugar de comisión del hecho investigado


conocerá de las gestiones a que diere lugar el procedimiento previo al
juicio oral.

C. - Competencia civil de los tribunales criminales

La acción civil que tenga por objeto únicamente la restitución de la


cosa, deberá interponerse siempre ante el tribunal que conozca las
gestiones relacionadas con el respectivo procedimiento penal.

Dicho tribunal conocerá también todas las restantes acciones


que la víctim a deduzca respecto del imputado para perseguir las
responsabilidades civiles derivadas del hecho punible, y que no
interponga en sede civil.

Con la excepción indicada en el primer párrafo, las otras acciones


encaminadas a obtener la reparación de las consecuencias civiles
del hecho punible que interpongan personas distintas de la víctima,
o se dirijan contra personas diferentes del imputado, sólo podrán
interponerse ante el tribunal civil que fuere competente de acuerdo a
las reglas generales.

Es competente para conocer de la ejecución de la decisión civil de las


sentencias definitivas dictadas por los jueces con competencia penal, el
tribunal civil mencionado en el párrafo anterior. (Art. 171)

7.- CU ESTIO N ES P R E JU D IC IA LE S C IV IL E S

Las cuestiones prejudiciales civiles son asuntos que se suscitan en


un juicio penal sobre un hecho de carácter civil que sea uno de los

46
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

elementos que la ley penal estime para definir el delito que se persigue
o para agravar o disminuir la pena o para no estimar culpable al autor.

Sobre estas cuestiones, el Código Orgánico dispone que si en el juicio


criminal se suscita cuestión sobre un hecho de carácter civil que sea uno
de los elementos que la ley penal estime para definir el delito que se
persigue, o para agravar o disminuir la pena, o para no estimar culpable
al autor, es el juez en lo criminal el que se pronunciará sobre tal hecho.

Excepciones: son de competencia del juez civil que corresponda, las


siguientes cuestiones prejudiciales civiles:

a) Las cuestiones sobre validez de matrimonio;

b) Las cuestiones sobre cuentas fiscales; y

c) Las cuestiones sobre estado civil cuya resolución deba servir de


antecedente necesario para el fallo de la acción penal persecutoria de
los delitos de usurpación, ocultación o supresión de estado civil.

En todo caso, la prueba y decisión de las cuestiones civiles de que es


llamado a juzgar el tribunal que conoce de los juicios criminales, se
sujetarán a las disposiciones del derecho civil. (Art. 173)

8.- R EG LA S D EL TURNO Y D ISTRIBU CIÓ N DE CAUSAS

Es de ordinaria ocurrencia que, una vez aplicadas las normas de las


competencias absoluta y relativa, en una comuna o agrupación de
comunas existan varios jueces de la misma jerarquía y con el mismo
territorio jurisdiccional.
Frente a esa posibilidad, el legislador proporcionó reglas que determinan
la distribución de causas en aquellas comunas o agrupación de comunas
en cuyo territorio existan dos o más jueces con igual competencia. (Arts.
175 a 178 C. O. T.)

Por ende, la primera exigencia para que se apliquen las reglas del tumo
y la distribución de causas, consiste en que en el respectivo territorio
jurisdiccional exista más de un juez competente.

47
JORGE OANILO CO RREA SELAM É

A. - LUGARES DONDE NO EX ISTE CO RTE DE APELACIONES

a) En las comunas o agrupaciones de comunas en donde haya más de un


juez de letras el ejercicio de la competencia se divide, estableciéndose
un turno entre todos los jueces, salvo que la ley haya cometido a uno de
ellos el conocimiento de determinadas especies de causas.

b) El tumo se ejerce por semanas y comienza a desempeñarlo el juez


más antiguo, y seguirán desempeñándolo todos los demás por el orden
de su antigüedad.
c) Cada juez de letras deberá conocer de todos los asuntos judiciales
que se promuevan durante su tumo, y seguirá conociendo de ellos hasta
su conclusión.

d) Las normas anteriores no se aplican a los juzgados de garantía ni


a los tribunales de juicio oral en lo penal que se rigen por las normas
especiales que los regulan (A rt 175)

B. - LUGARES DONDE EXISTE CORTE DE APELACIONES

a) En los lugares de asiento de Corte en que haya más de un juez de


letras en lo civil, se debe presentar a la secretaría de la Corte toda
demanda o gestión judicial que se inicie y que deba conocer alguno de
dichos jueces, a fin de que se designe el juez a quien corresponda su
conocimiento.

b) Esta designación se hace por el Presidente del tribunal, previa cuenta


dada por el secretario, asignando a cada causa un número de orden,
según su naturaleza, y dejando constancia de ella en un libro llevado
al efecto que no puede ser examinado sin orden del tribunal. (Art. 176)

Excepciones:

I o. Son de la competencia deljuez que haya sido designado anteriormente,


y por ende no se presentan a distribución, las demandas en juicios que
se hayan iniciado por medidas prejudiciales, por medidas preparatorias
de la vía ejecutiva o mediante la notificación previa ordenada por el

48
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAM EN DE GRADO

artículo 758 del Código de Procedimiento Civil; todas las gestiones que
se susciten con motivo de un juicio ya iniciado y aquellas a que dé lugar
el cumplimiento de una sentencia, fuera del caso en que se elija pedir
el cumplimiento ante un tribunal distinto del que la dictó, (A lt 178)

2o. No están sujetos a la distribución de causas, el ejercicio de las


facultades que corresponden a los jueces para proceder de oficio en
determinados casos, ni el conocimiento de los asuntos que tienen por
objeto dar cumplimiento a resoluciones o decretos de otros juzgados o
tribunales (exhortas), ni los actos judiciales no contenciosos.

La competencia en estos casos será ejercida por el ju ez letrado de tum o,


a menos que se trate de negocios derivados del conocimiento que otro
juzgado tuviere de un determinado asunto, en cuyo caso la competencia
puede también ser ejercida por éste.

Es decir, en el caso de los actos judiciales no contenciosos, rige la regla


del tum o exista o no Corte de Apelaciones.

3o. En el territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago


el tumo es ejercido simultáneamente por cinco jueces letrados en forma
semanal. (Art. 179)

La mayoría sostiene que estas regias sólo son medidas tendientes a


repartir equilibradamente el trabajo judicial y su omisión no implica la
incompetencia del tribunal.

9.- PRÓRROGA DE LA CO M PETENCIA

El artículo 181 del Código señala que un tribunal que no es naturalmente


competente para conocer de un determinado asunto, puede llegar a serlo
si para ello las partes, expresa o tácitamente, convienen en prorrogarle
la competencia para este negocio.
La prórroga de competencia es el acto por el cual las partes* expresa o
tácitamente, convienen en someter el conocimiento de un negocio a un
tribunal relativamente incompetente

49
J O R G E DANILO CORREA SELAM É

La prórroga opera, únicamente, respecto de la competencia relativa,


que está determinada por el factor territorio. Aquellos elementos de
la competencia absoluta tienen el carácter de orden público y son
irrenunciables. Las partes no pueden alterarlos.

El tribunal a quien se vaya a prorrogar la competencia, debe ser


competente a la luz de los elementos de la materia, del fuero y de la
cuantía. Sólo debe ser incompetente en razón del territorio.

Requisitos:

Para que pueda operar esta prórroga de competencia, deben cumplirse


una serie de requisitos que son:

a) Debe m ediar un convenio entre las partes, el que puede ser


expreso o tácito.

El expreso tiene lugar cuando las partes convienen en la prórroga, en el


contrato mismo o en un acto posterior, designándose con toda precisión
el juez a quien se someten (se indica el juez del lugar o comuna). (Art.
186)

El convenio tácito está reglamentado en el artículo 187, el que hace


distinción entre demandante y el demandado, para determinar cuándo
hay convenio tácito.

De acuerdo a esta norma se entiende que prorrogan tácitamente la


competencia:

1. - El demandante por el hecho de ocurrír ante el juez, que no es


naturalmente competente, interponiendo su demanda.

2. - El demandado por haberse apersonado al juicio efectuando cualquier


gestión que no sea la de reclamar de la incompetencia del juez.

A nuestro parecer, aquí hay un error en el Código pues, el demandante,


no prorroga la competencia por el hecho de ocurrir ante el juez que no es

50
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

naturalmente competente, sino que, manifiesta su intención o propone


al demandado prorrogar la competencia. En efecto, si el actor concurre
ante un tribunal que no es naturalmente competente, el demandado
puede alegar la incompetencia y, por ende, no habrá prórroga de la
competencia a pesar de la proposición del demandante.

Ahora bien, si el demandado no se apersona, es decir, no comparece al


juicio y este sigue su rebeldía, ¿hay prórroga tácita de la competencia?

Según Jaime Galté, la jurisprudencia ha entendido que este demandado


rebelde ha prorrogado tácitamente la competencia.

Creemos que la razón radica en que el demandado tiene una oportunidad


para alegar la incompetencia relativa, cual es, al oponer excepciones
dilatorias. Después, su derecho precluye.

Para Casarino, este demandado rebelde, no habría consentido en


prorrogar la competencia, puesto que el Código requiere que él se
apersone al juicio y que realice alguna gestión que no sea la de reclamar
de la competencia del juez, para entender que acepta la prórroga.

b) Debe tratarse de un asunto civil contencioso

Se excluyen de la prórroga los asuntos civiles no contenciosos y los


asuntos criminales.

c) La prórroga opera sólo si se trata de tribunales de única o de


primera instancia
No procede la prórroga de competencia entre tribunales de segunda
instancia. (Art. 182> 110)

d) Sólo procede respecto de tribunales ordinarios de igual jerarquía.


(Art. 182)

En cuanto a sus efectos, la prórroga de competencia sólo surte efectos


entre las personas que han concurrido a otorgarla y no respecto de otras
personas, como pueden ser los fiadores, los codeudores. (Art. 185)

51
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

TEMA 6
LOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

1. - FISCALÍA JU D ICIA L: es ejercida por el fiscal judicial de la Corte


Suprema que es el jefe del servicio, y por los fiscales judiciales de las
Cortes de Apelaciones.

2. - DEFENSORES PÚBLICOS: son auxiliares de la administración


de justicia encargados de defender ante los tribunales, los derechos e
intereses de los menores, de los incapaces, de los ausentes y de las obras
pías o de beneficencia.

3. - LOS RELATORES: son aquellos auxiliares de la administración


de justicia que tienen por misión imponer a los Tribunales Superiores
de Justicia de los asuntos que éstos deben conocer.

4. - LOS SECRETARIOS: los secretarios de las Cortes y juzgados, son


ministros de fe pública encargados de autorizar, salvo las excepciones
legales, todas las providencias, despachos y actos emanados de aquellas
autoridades, y de custodiar los procesos y todos los documentos y
papeles que sean presentados a la Corte o juzgado en que cada uno de
ellos debe prestar sus servicios (Art. 379)

5. - LOS ADM INISTRADORES DE TRIBUNALES CON


COM PETENCIA EN LO CRIM IN A L: los administradores de
tribunales con competencia en lo criminal son funcionarios auxiliares
de la administración de justicia encargados de organizar y controlar
la gestión administrativa de los tribunales orales en lo penal y de los
juzgados de garantía. (Alt. 389 A)

6. - LOS RECEPTO RES: son ministros de fe pública encargados


de hacer saber a las partes, fuera de las oficinas de los secretarios,
las resoluciones de los tribunales de justicia y evacuar todas aquellas
diligencias que los mismos tribunales les cometieren.

52
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

7. - LOS PROCURADORES DEL NÚM ERO: son auxiliares de la


administración de justicia, encargados de representar en juicio a las
partes. Son una especie de mandatarios judiciales.

8. - LOS NOTARIOS: son ministros de fe pública encargados de


autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se
otorgaren; de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren; y
de practicar las demás diligencias que la ley les encomiende.

9. - LOS CONSERVADORES: son ministros de fe encargados de los


registros conservatorios de bienes raíces, de comercio, de minas, de
accionistas de sociedades propiamente mineras, de asociaciones de
canalistas, de prenda agraria, de prenda industrial, de especial de prenda
y demás que les encomienden las leyes.

10*- LOS ARCHIVEROS: son ministros de fe pública encargados de


la custodia de los documentos expresados en el Código y de dar a las
partes interesadas los testimonios que de ellos pidieren.

11. “ LOS CONSEJOS TÉCNICOS: los juzgados de familia tienen el


número de jueces que para cada caso señala la ley y cuentan, entre otros
órganos, con un consejo técnico. (Art. 2 Ley 19.968)
Ahora bien, los consejos técnicos son organismos auxiliares de la
administración de justicia, compuestos por profesionales en el número
y con los requisitos que establece la ley.

Su función es asesorar individual o colectivamente a los jueces con


competencia en asuntos de familia, en el análisis y mayor comprensión
de los asuntos sometidos a su conocimiento en el ámbito de su
especialidad.

12. - LOS BIBLIOTECARIOS JU D ICIA LES: son auxiliares de la > ■

administración de justicia cuya función es la custodia, mantenimiento y


atención de la Biblioteca de la Corte en que desempeñen sus funciones,
así como las que el tribunal o su Presidente le encomienden en relación
a las estadísticas del tribunal.

53
JORGE D A N IL 0 CORREA SELAM É

TEMA 7
TRIBUNALES ARBITRALES

Los tribunales arbitrales son aquellos servidos por jueces árbitros: “Se
ttcanan árbitros los jueces nombradas por las partes, o por la autoridad
judicial en subsidio, para la resolución de un asunto litigioso”. (A rt 222)

1.- FU EN TES D EL A R B IT R A JE

A.- Voluntad de las partes como fuente de arbitraje

Dicha voluntad se manifiesta en el sentido de sustraer el conocimiento


de un determinado asunto de la jurisdicción ordinaria y entregarla a la
decisión de un juez árbitro.

Esta sustracción a la justicia ordinaria puede hacerse a través de dos


actos jurídicos distintos, que son: (a) El contrato de compromiso; y (b)
La cláusula compromisoria.

(a) El Contrato de Compromiso

Es una convención por la cual las partes sustraen determinados asuntos


litigiosos, presentes o futuros, al conocimiento de la jurisdicción
ordinaria y la someten a fallo de uno o más árbitros que designan.

Este contrato de compromiso es solemne, puesto que según el artículo


234 debe constar por escrito.

(b) L a C láusula Com prom isoria

Es una convención por la cual las partes sustraen determinados asuntos


litigiosos, presentes o futuros, al conocimiento de la justicia ordinaria y
lo someten al juicio del tribunal arbitral obligándose a nombrar árbitro
en un acto posterior.

En este caso, las partes no designan a la persona del árbitro, sino que, se
obligan a hacerlo en un acto posterior.

54
CURSO D E DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

B.- La ley como fuente del arb itraje

La ley es fuente de arbitraje en todos aquellos casos en que obliga a


someter determinados asuntos al conocimiento de jueces árbitros, es
decir, cuando se trata del llamado arbitraje forzoso. (Art. 227)

2. - CALIDAD DE LOS JU ECES Á RBITROS

Los jueces árbitros, considerando sus atribuciones pueden ser árbitros


de derecho; árbitros arbitradores o amigables componedores o árbitros
mixtos.

Á rbitro de derecho: es aquel que falla con arreglo a la ley y se somete


tanto en la tramitación como en el pronunciamiento de la sentencia
definitiva a las regias establecidas para ios jueces ordinarios, según la
naturaleza de la acción deducida. (Art. 223 inc. 2o)

A rbitro arb itrad o r o am igable com ponedor: es aquel que falla


obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren, y no está
obligado a guardar en su procedimiento y en su fallo otras reglas que las
que las partes hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso
y, si estas nada han expresado, se sujetarán a las normas mínimas
señaladas en los artículos 636 y 642 del C. P, C.

Arbitro mixto: es aquel que tramita como los árbitros arbitradores y


que falla como los árbitros de Derecho.

El artículo 223 inciso 4°o dispone que en los casos en que la ley lo
permita, pueden concederse al árbitro de derecho facultades de
arbitrador, en cuanto al procedimiento, y limitarse, al pronunciamiento
de la sentencia definitiva, la aplicación estricta de la ley.

3. - REQUISITOS PARA SER Á RBITRO

1.- Ser mayor de edad, con tal que tenga la libre disposición de sus
bienes y sepa leer y escribir. Los abogados habilitados para ejercer la
profesión pueden ser árbitros aunque sean menores de edad.

55
JORGE D A N IL 0 CORREA SELAM É

2.- El nombramiento de árbitros de derecho sólo puede re ca e r en un

3. - En cuanto al nombramiento de partidor, se estárá a lo dispuesto en


los artículos 1323,1324 y 1325 del Código Civil.

Excepciones: no pueden ser nombrados árbitros para la resolución de


un asunto las personas que litigan como partes en él.
Asimismo, no puede ser nombrado áibitro para la resolución de un
asunto el juez que actualmente estuviere conociendo de él, salv o algunas
excepciones (Arts. 225-226).

4. - NOM BRAM IENTO DE LO S ÁRBITROS

Los árbitros pueden ser nombrados por las partes, por la ju stic ia , por el
testador y por la ley.

A,- P o r las p artes

Sólo puede tener lugar en el contrato de compromiso o en la cláusula


compromisoria o bien en conflictos que la ley reputa de arbitraj e forzosa

Para que las partes puedan nombrar un árbitro, se req u iere el


consentimiento unánime de todos los interesados. (Art. 232 in c . 2 o)

Debe también tenerse en cuenta que es un acto solemne, y a que ese


nombramiento debe hacerse por escrito. (Art. 234).

En cuanto a la calidad que puede revestir este árbitro p u e d e ser de


derecho, árbitro arbitrador o árbitro mixto.

Esta libertad de que gozan las partes para otorgar al árbitro, la s calidades
que ellos deseen se encuentran limitadas por las capacidades de las
mismas partes.

Para nombrar árbitros de Derecho no hay exigencias especiales y puede!


existir incluso incapaces entre los interesados. Se estima fre n te a esta

56
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EAAMfcN u c tm m sw

que los intereses de los incapaces están suficientemente resguardados


habida consideración a las características que le son propias a este tipo
de árbitros.

Si se trata de árbitros arbitradores se requiere que las partes sean


mayores de edad y tengan la libre disposición de sus bienes. (Art. 224)

Si se trata de árbitros mixtos se formula la misma exigencia que para


los árbitros arbitradores, pero por “m otivos de manifiesta conveniencia
podrán los tribunales autorizar la concesión al árbitro de Derecho de
las facultades de tramitar como arbitradores, aún cuando uno o más
personas interesadas sean in c a p a c e s (Arts. 224 inc.2°)

B.~ Nombramiento de árbitro por la justicia

Procede cuando no hay acuerdo entre las partes respecto de la persona


que debe desempeñarse como árbitro (Art. 232 inc. 2o)
La posibilidad de nombramiento de árbitro por la justicia se reduce a
dos alternativas;

a) Las partes interesadas se encuentran vinculadas por la cláusula


compromisoria; o

b) Se trata de un asunto de arbitraje forzoso.

Pero, en ambas situaciones los interesados no logran ponerse de acuerdo


sobre la persona del árbitro.

El procedimiento para la designación del árbitro por la justicia se


encuentra contenido en el Código de Procedimiento Civil y es igual al
que él señala en el artículo 414 para el nombramiento de peritos.

En resumen, el tribunal cita a las partes a una audiencia que tendrá lugar
con sólo las que asistan y en la cual se fijará, primeramente por acuerdo
de las partes o en su defecto por el tribunal, el número de árbitros que
deban nombrarse, la calidad aptitudes o títulos que deban tener, y el
punto o puntos materia del informe.

57
JORGE DANILO CORREA SELAME

Si en ese comparendo las partes no se ponen de acuerdo sobre la persona


del árbitro, procede a nombrarlo el juez y, en ese caso, no puede recaer
esa designación en ninguna de las dos primeras personas que hayan
sido propuestas por ambas partes.

Se presume de derecho que las partes no están de acuerdo cuando no


concurren todas a la audiencia a la cual fueron citadas. En este caso, el
juez efectúa la designación de la persona del árbitro, pero, está sujeto en
esta designación a las siguientes limitaciones:

a) No puede nombrar a ninguna de las dos primeras personas propuesta!


por cada una de las partes. (Art 232 inc. 2o COT y 414 inc. 2o CPC)

b ) D ebe nom brar a un so lo árb itro , a m enos que las partes estén d i
acuerdo en que se nom bre a m ás d e uno.

c) D ebe respetar en el nom bram iento, todas las condiciones que la!
partes han estipulado ya sea en la cláusula com prom isoria ya sea en e s ti
com parendo ai cual fueron citados.

C . - N om bram iento de á rb itr o p o r el testad or

El artículo 1324 del C ódigo C ivil perm ite que, tratándose del ju ic ii
de partición de bienes, que es un asunto de arbitraje forzoso, el árb itfi
pueda nom brarlo el causante, sea po r instrum ento público entre v iv o i
sea por testamento.

Este nom bram iento que p u ed e llevar a efecto el testador es solemne, n i


sólo porque debe constar p o r escrito, sino porque, tam bién requiere d i
un instrumento público.

D. ~ Nom bram iento de á r b itr o p o r la ley

No todos los tratadistas están de acuerdo en que la ley sea la que designi
un áibitro.

Hay asuntos o materias q u e la ley somete a la competencia de cierto!


tribunales, que ella m ism a establece en forma permanente y a las cualei
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA E X A M E N D E G R A D O

les ordena conocer y juzgar de sus asuntos como árbitro. Es la propia


ley que lo designa al juez compromisario

Así sucede con la Superintendencia de Compañías de Seguros, que


debe en ciertas ocasiones actuar como árbitro arbitrados

La mayoría opina que si se da esta situación se está frente a un verdadero


tribunal especial que tiene el carácter de permanente, que han sido
creados por la ley y que no tienen en consecuencia la calidad de tribunal
arbitral.

La aceptación del cargo

Las personas que son designadas árbitros tienen la libertad para decidir
si aceptan o no tal cometido. La negación por lo general no acarrea
consecuencias pequdicíales en contra del no aceptante.

La necesidad de aceptar el cargo la indica el artículo 236, según el cual,


el árbitro que acepta el encargo deberá declararlo así.

Esta aceptación dei cargo de árbitro tiene importancia, ya que desde ese
momento existe la obligación de desempeñarlo. (Art. 240 inc. Io)

Aún cuando nada dice la ley sobre el particular esta aceptación debe ser
por escrito, ya sea que conste en el expediente o en la escritura en que
las partes lo designen.

Por esta aceptación el árbitro se obliga frente a las partes, aun respecto
de aquellas que no intervinieron en su nombramiento y adquiere la
obligación de desempeñarlo.

Juramento

La aceptación del cargo que debe realizar el árbitro no basta para


que pueda dar inicio a su cometido, pues debe, además, jurar que lo
desempeñará con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. (Art.
236)

59
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

La falta de juramento produce la nulidad de todo lo obrado, porque


el árbitro no tiene este carácter mientras no preste el juramento. Esa
nulidad es de carácter procesal y debe hacerse valer antes de que se dicte
sentencia o bien puede hacerse valer después de dictada la sentencia a.
través del recurso de casación en la forma.

5.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES A RBITRA LES

Los tribunales arbitrales están constituidos por el juez y por el actuario.

El actuario es la persona encargada de autorizar las resoluciones y los


actos del árbitro; es el ministro de fe del tribunal arbitral.

En relación a este actuario y considerando la calidad que puede investir


un juez árbitro, es posible efectuar los siguientes alcances:

Si es un ju ez árbitro de derecho; todas las actuaciones del juicio,


deben hacerse ante un ministro de fe designado por el árbitro y si en el
lugar donde se sigue el juicio no hay ministro de fe, el árbitro va a poder
designar actuario a cualquier persona.

Si el juez es un árb itro p artid o r: en ese caso los actos de él deben serí
en todo caso autorizados por un secretario de los tribunales superiores
de justicia o por un notario o bien por un secretario de un juzgado de
letras. (Arts 648 CPC)

Si el juez es un árb itro a rb itrad o r o mixto: hay que estarse en prim er


término a lo acordado por las partes sobre este aspecto. Si las partes
nada han dicho, queda entregado al criterio del árbitro practicar solo o
con la asistencia de un ministro de fe, los actos de substanciación qué
decrete en el juicio. (Art. 639 CPC).

La sentencia ejecutiva que dicten, necesariamente debe ser autorizad^


por un ministro de fe o por dos testigos, en su defecto. (Art. 640 CPC)

6.- EXPIRACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS Á R B IT R O S

60
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Normalmente las funciones de los árbitros expiran con el pronunciamiento


de la sentencia arbitral
Sin pequicio de lo anterior, el artículo 240 señala distintos motivos que
permiten hacer cesar la obligación de seguir desempeñando la función
de árbitro:

1. - Si las partes ocurren de común acuerdo a la justicia ordinaria o a


otros árbitros solicitando la resolución del negocio;

2. - Si fueren maltratados o injuriados por alguna de las partes;

3. - Si contrajesen enfermedad que les impida seguir ejerciendo sus


funciones;

4. - Si por cualquiera causa tuvieren que ausentarse del lugar donde se


sigue el juicio; y

5. - El compromiso concluye por revocación hecha por las partes, de


común acuerdo, de la jurisdicción otorgada al compromisario.

7.- COM PETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL

De los distintos elementos o factores de la competencia absoluta, el


único que interesa tratándose de tribunales arbitrales es el factor materia.

Pueden distinguirse tres clases de arbitraje:

Asuntos de arb itraje prohibido: estas cuestiones son aquellas que


no pueden ser sometidas a arbitraje, porque normalmente puede estar
comprometido el interés general. (Arts 229-230) Ejemplos: alimentos,
derecho de pedir separación de bienes entre marido y mujer, causas
criminales, los asuntos no contenciosos, etc.

Asuntos de arb itraje forzoso: estas son cuestiones que, necesariamente,


deben resolverse por árbitros, sin perjuicio que ios interesados puedan
resolverlos por sí mismos de común acuerdo, cuando todos los
interesados tengan la libre disposición de sus bienes. Ejemplo: partición
de bienes. (Art. 227)

61
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

Asuntos de arbitraje voluntario: aquellas que las partes pueden o no


someter a arbitraje según les parezca. Estas cuestiones constituyen la
regla general. Al legislador le es indiferente que se juzguen o conozcan
p o rla justicia ordinaria o por la justicia arbitral.

8. - CÓM O CONOCEN DE LAS M ATERIAS LO S ÁRBITROS

Los árbitros pueden conocer de un asunto en única, primera o segunda


instancia dependiendo de lo que estipulen las partes.

Si nada expresan ellas, y tratándose de árbitros de derecho, hay una


segunda instancia pues tramitan y fallan igual que un juez ordinario.

Segunda instancia en juicio arbitral

Hay que ver la calidad que invista al árbitro:

Si se trata de un árbitro de derecho: el recurso de apelación es


plenamente procedente, salvo que las partes lo hayan excluido. Conoce
de él, el tribunal que habría conocido del mismo si se hubiera interpuesto
en un juicio ordinario o bien lo puede conocer un tribunal arbitral de
segunda instancia designado por las partes. (Art. 239 inc.1°)

Si es árbitro mixto: opera lo mismo.

Si es árbitro arbitrador: el recurso de apelación sólo tiene lugar


cuando las partes en el instrumento constitutivo del compromiso, han
expresado que se reservan dicho recurso para otros árbitros del mismo
carácter y designan las personas que deben desempeñar este cargo.
(Art. 239 inc. 2o)

9. - PLURALIDAD DE ÁRBITROS

Las partes cuando obran de común acuerdo, pueden nombrar uno o más
árbitros. Cuando nombran más de un árbitro se habla de pluralidad de
árbitros.

62
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Pero las partes no sólo pueden nombrar a varios árbitros, sino que
también pueden nombrar un tercer árbitro que dirima las discordias que
se produzcan entre los árbitros nombrados.

Estas partes también pueden autorizar a los árbitros que ellos designan
para que nominen a este tercero. (A lt 233)

Ese tercer árbitro recibe el nombre de tercero en discordia.

Cuando los árbitros son dos o más, todos ellos deben concurrir
al pronunciamiento de la sentencia así como a cualquier acto de
substanciación del juicio, a menos que las partes acuerden otra cosa.
(Arts. 630 y 641 C. P. C. y Art. 237 COT)

Si estos árbitros no se ponen de acuerdo, se reúnen con el tercero en


discordia y la mayoría pronuncia resolución. (Art. 237)

TEM A 8
TRIBU N A LES E SP E C IA LE S

El artículo 5o del Código Orgánico de Tribunales señala: “Forman


parte del Poder Judicial, como tribunales especiales, los juzgados
de fam ilia, los Juzgados de Letras del Trabajo, los Juzgados de
Cobranza Laboral y Previsional y los Tribunales M ilitares en tiempo
de paz, los cuales se regirán en su organización y atribuciones por
las disposiciones orgánicas constitucionales contenidas en la ley N°
19.968, en el Código del Trabajo, y en e l Código de Justicia M ilitar
y sus leyes complementarias, respectivamente, rigiendo para ellos las
disposiciones de este Código sólo cuando los cuerpos legales citados
se remitan en form a expresa a é l”.

L- JUZGADOS DE FAM ILIA

A.- Judicatura especializada: se crearon juzgados de familia,

63
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

encargados de conocer los asuntos de que trata la ley y los que les
encomienden otras leyes generales y especiales, de juzgarlos y hacer
ejecutar lo juzgado.

Estos juzgados forman parte del Poder Judicial y tienen la estructura,


organización y competencia que la ley establece y, en lo no previsto en
ella, se rigen por las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales y
las leyes que lo complementan. (Art. Io Ley)

B. - Conform ación: los juzgados de familia tienen el número de jueces


que para cada caso señala la ley que los crea y, cuentan, además,
con un consejo técnico, un administrador y una planta de empleados
de secretaría y se organizarán en unidades administrativas para el
cumplimiento eficaz y eficiente de las siguientes funciones:

Io. Sala, que consistirá en la organización y asistencia a la realización


de las audiencias;

2o. Atención de público, destinada a otorgar una adecuada atención,


orientación e información al público que concurra al juzgado,
especialmente a los niños, niñas y adolescentes, y manejar la
correspondencia del tribunal;

3o. Servicios, que reunirá las labores de soporte técnico de la red


computacional del juzgado, de contabilidad y de apoyo a la actividad
administrativa, y la coordinación y abastecimiento de todas las
necesidades físicas y materiales para la realización de las audiencias; y

4o. Administración de causas, que consistirá en desarrollar toda la labor


relativa al manejo de causas y registros de los procesos en el juzgado,
incluidas t e relativas a t e notificaciones; al manejo de t e fechas y salas
para las audiencias; al archivo judicial básico, al ingreso y al número de rol de
t e causas nuevas; a la actualización diaria de la base de datos que contenga
t e causas del juzgado, y a t e estadísticas básicas del mismo. (Art. 2oLey)

C. - Potestad jurisdiccional: cada juez ejercerá unipersonalmente la


potestad jurisdiccional respecto de los asuntos que las leyes encomiendan
a los juzgados de familia. (Art. 3o Ley)

64
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

D.- Consejo técnico

Fundones: la fundón de los profesionales del consejo técnico será la


de asesorar, individual o colectivamente, a los jueces en el análisis y
mejor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento, en el
ámbito de su especialidad.

En particular, tendrán las siguientes atribuciones:

a) Asistir a las audiencias de juicio a que sean citados con el objetivo de


emitir las opiniones técnicas que le sean solicitadas;

b) Asesorar al juez para la adecuada comparecencia y declaración del


niño, niña o adolescente;

c) Evaluar la pertinencia de derivar a mediación o aconsejar conciliación


entre las partes, y sugerir los términos en que esta última pudiere llevarse
a cabo, y

d) Asesorar al juez en todas las materias relacionadas con su especialidad.


(Art. 5o Ley)

En cada juzgado de familia existe un consejo técnico interdisciplinario


integrado por profesionales especializados en asuntos de familia e
infancia.

Los miembros del consejo técnico son auxiliares de la administración


de justicia, como lo vimos al tratar de dichos auxiliares. (Art. 6o Ley)

E.- Competencia de los juzgados de familia

Corresponde a los juzgados de familia conocer y resolver las materias


que señala el articulo 8 de la Ley, entre las que se encuentran: 1) Las
causas relativas al derecho de cuidado personal de los niños, niñas o
adolescentes;

2) Las causas relativas al derecho y el deber del padre o de la madre que

65
JORGE DANILO CORREA SELAM É

no tenga el cuidado personal del hijo, a mantener con éste una relación
directa y regular; 3) Las causas relativas al derecho de alimentos; 4)
Las acciones de filiación y todas aquellas que digan relación con la
constitución o modificación del estado civil de las personas, incluyendo
la citación a confesar paternidad o maternidad a que se refiere el artículo
188 del Código Civil; 5) El procedimiento de adopción a que se refiere
el Título III de la ley N° 19.620; 6) Las acciones de separación, nulidad
y divorcio reguiadas en la Ley de Matrimonio Civil; y 7) Los actos de
violencia intrafamiliar.

2.- LO S JU ZG A D O S DE LE T R A S D E L TR A BA JO

Estos juzgados son tribunales especiales integrantes del Poder Judicial,


se les considerará de asiento de Corte de Apelaciones para todos los
efectos legales, teniendo sus magistrados la categoría de jueces de letras,
y les son aplicables las normas del Código Orgánico de Tribunales
en todo aquello no previsto en las normas pertinentes del Código del
Trabajo. (Art. 415)

Los Juzgados de Letras del Trabajo se organizan en unidades


administrativas para el cumplimiento eficaz y eficiente de las siguientes
funciones:

a) De Sala: para la organización y asistencia a la realización de las


audiencias;

b) De Atención a Público: destinada a otorgar una adecuada atención,


orientación e información al público que concurra al tribunal y manejar
la correspondencia y custodia del tribunal;

c) De Administración de C ausas: desarrolla toda la labor relativa al


manejo de causas y registros de los procesos en el juzgado,/ incluidas
las relativas a las notificaciones, al manejo de las fechas y salas para
las audiencias, al archivo judicial básico, al ingreso y al número de rol
de las causas nuevas, a la actualización diaria de la base de datos que
contenga las causas del juzgado y a las estadísticas básicas del mismo;

66
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAMEN DE GRADO

d) De Servicios: reúne las labores de soporte técnico de la red computa-


cional del juzgado, de contabilidad y de apoyo a la actividad administrativa
del mismo, y la coordinación y abastecimiento de todas las necesidades
físicas y materiales que requiera el procedimiento. (A lt 6o); y

e) De Cumplimiento: la Ley 20.252, que modificó a la Ley 20.022,


dispone que en aquellos Juzgados de Letras del Trabajo, con
competencia en territorios jurisdiccionales en que no tenga competencia
un Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, existirá también una
Unidad de Cumplimiento, que desarrollará las gestiones necesarias para
la adecuada y cabal ejecución de las resoluciones judiciales y demás
títulos ejecutivos de competencia de estos tribunales. (Art. 6 bis Ley
20.022)

En las comunas o agrupaciones de comunas que no sean territorio


jurisdiccional de los Juzgados de Letras del Trabajo, conocerán de las
materias señaladas en ios artículos 420 y 421, los Juzgados de Letras
con competencia en lo Civil.

B.- Competencia de los Juzgados de L etras del Trabajo

Estos juzgados tienen competencia para conocer los siguientes asuntos:

a) Las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por


aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y
aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de
las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral

Esta norma contiene la esencia misma de las cuestiones que son de


competencia exclusiva de los Juzgados del Trabajo.
Así, son de competencia de los Juzgados del Trabajo los conflictos
que se susciten por el término de una relación de carácter laboral; la
procedencia o improcedencia de las causales invocadas por el empleador
al momento del despido; la determinación o precisión de los montos que
debe pagar el empleador ai trabajador por concepto de indemnizaciones;
3 Para este acápite se utilizaron párrafos del "Manual de Estudio para Juzgados de Letras del
Trabajo” de la Corporación Administrativa del Poder Judicial

67
JORGE DANILO CORREA SELAM É

el cumplimiento o incumplimiento de las o b lig a c io n e s legales <H


cualquiera de las partes de un contrato laboral y la calificació n de s j
entidad, etc.

También corresponde a estos juzgados conocer lo s a su n to s que si


susciten respecto a la interpretación o aplicación de lo s contratcj
laborales, como por ejemplo, la aplicación de san cio n es disciplinaria!
en contra de los trabajadores por falta cometidas en el d esem p eñ o de $ti
funciones; la correspondencia o no de beneficios e sp ecífico s estipulado^
en los contratos, ya sean estos individuales o colectivos; e tc .

b) Las cuestiones derivadas de la aplicación d e la s n o rm a s sobré


organización sindical y negociación colectiva q u e la le y entrega <?1
conocimiento de los juzgados de letras con co m p eten cia e n materim
del trabajo.

El Código del Trabajo establece las normas que regulan la conform ación
constitución y funcionamiento de las distintas o rg an izacio n es d i
carácter sindical y entrega la resolución de los asuntos q u e se su scitü
en aplicación de estas normas a los Juzgados del Trabajo.

Así, le compete conocer a estos tribunales cuestiones ta le s como lfl


resolución de la reclamación que presenten las o rg an izacio n es sindícale*
a las observaciones que realice la Inspección del T rab ajo respecto d i
los defectos de sus estatutos o el procedimiento d e c o n stitu c ió n d i
sindicato; la resolución de los conflictos por aplicación d e la s norm ü
sobre filero sindical; etc.
También les compete el conocimiento y resolución d e las in fracció n !*
por prácticas antisindicales, así como de las infracciones p o r prácticál
desleales que se cometan en los procesos de negociación co le ctiv a , sifl
peijuicio de las excepciones legales que entreguen el co n o cim ien to d i
estos asuntos a otros tribunales.

c) Las cuestiones derivadas de la aplicación de tas n orm as deprevisiáM


o de seguridad social, planteadas p o r pensionados, trabajadoreM
activos o empleadores, salvo en lo referido a la re v isió n de IdM
resoluciones sobre declaración de invalidez o del pronúncianueñ ¿9
sobre otorgamiento de licencias médicas.

68
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Tanto el Código del Trabajo, como un conjunto de leyes especiales,


reconocen a los Juzgados del Trabajo competencia para conocer y
resolver las cuestiones o reclamaciones que resulten de la aplicación
o interpretación de las normas sobre previsión o seguridad social que
sean presentadas por trabajadores o empleadores.

Así, las reclamaciones presentadas por trabajadores en contra de la


aplicación e interpretación que hicieren las entidades administrativas
competentes sobre normas de previsión o seguridad social, deben ser
conocidas y resueltas por estos juzgados, al igual que las infracciones
que se cometan a esas leyes especiales.

No obstante lo anterior, existe jurisprudencia uniforme de los tribunales


superiores que establece que las reclamaciones presentadas por
personas que no tienen la calidad de trabajadores no son de competencia
de los tribunales del trabajo. Así, los asuntos sobre reliquidación de
pensiones, postulación a beneficios de seguridad social y cualquier otra
presentación efectuada por ex-trabajadores, jubilados o pensionados,
no compete a estos tribunales.

d) Los juicios en que se demande el cumplimiento de obligaciones


que emanen de títulos a los cuales las leyes laborales y de previsión o
seguridad social otorguen mérito ejecutivo.

En aquellas jurisdicciones donde no exista un Juzgado de Cobranza


Laboral y Previsional, corresponderá a los Juzgados del Trabajo el
cumplimiento y ejecución de los títulos a los que la legislación laboral
o de seguridad social les reconozcan mérito ejecutivo.

e) Las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por


autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de
seguridad social

De acuerdo a la ley laboral existe una cantidad importantes de


procedimientos administrativos de reclamación por incumplimiento
de las normas laborales, ya sean de origen legal o contractual, que se
presentan ante organismos administrativos laborales, previsionales o de

69
JO RG E DANILO CORREA SELAM É

seguridad social, como la Inspección del Trabajo, la Superintendencia


de Seguridad Social o la Superintendencia de A. F. P.

Cada vez que un trabajador o empleador presenta una reclamación ante


estas instituciones, se inicia un procedimiento de carácter administrativo
en el cual éstas resuelven el asunto sometido a su conocimiento,
mediante la dictación de un acto administrativo que generalmente
recibe el nombre de resolución. Esta resolución generalmente puede ser
impugnada ante los Juzgados del Trabajo.

Así ocurre, por ejemplo, con la resolución de la Inspección del Trabajo que
resuelve el reclamo del trabajador por el cambio unilateral de la naturaleza
de los servicios prestados por parte del empleador o con los reclamos
presentados a propósito de la determinación de las labores continuas que
requieren alterar la norma sobre descanso entre jomadas; la determinación
de las faenas en las que no se permiten las horas extras; etc.

f ) Los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad


del empleador derivada de accidentes del trabajo o enfermedades
profesionalesf con excepción de la responsabilidad extracontractual a
la cual le será aplicable lo dispuesto en d artículo 69 de la ley N 016 744,

El conocimiento y resolución de los juicios donde se intente hacer


efectiva la responsabilidad del empleador como consecuencia de la
ocurrencia de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, es
de competencia de los Juzgados del Trabajo, salvo la excepción expresa
que establece, la que se refiere al caso en que el accidente o enfermedad
se deba a culpa o dolo del empleador o de un tercero, situación en la cual
la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad haya
causado daño pueden reclamar al empleador o terceros responsables del
accidente todas las indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo
a las prescripciones del derecho civil, incluyendo el daño moral, siendo
competente para conocer de estas acciones, el Juez de Letras Civil
correspondiente.

g) Todas aquellas materias que las leyes entreguen a juzgados de


letras con competencia laboral (A rt 420)

70
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAM EN DE GRADO

En las comunas que no sean territorio jurisdiccional de los Juzgados de


Letras del Trabajo, conocerán de las materias señaladas en el artículo
precedente, los Juzgados de Letras en lo Civil. (A rt 421)

3.- JUZGADOS DE COBRANZA LABORAL Y PROVISIONAL

La Ley 20.022 creó un Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, con


asiento en cada una de las comunas del territorio de la República que
ella señala, con el número de jueces y con la competencia que en cada
caso se indica.
El artículo 9o alude a la planta de personal de estos órganos
jurisdiccionales.

Así, ios Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional tienen la siguiente


planta de personal:

Juzgados con unjuez: un juez, un administrador, un administrativo jefe,


tres administrativos Io, dos administrativos 2o y un auxiliar; y

Juzgados con seis jueces: seis jueces, un administrador, tres


administrativos jefe, cinco administrativos I o, ocho administrativos 2G,
seis administrativos 3° y dos auxiliares.

A.- Organización de los Juzgados de C obranza L aboral y Previsional

El artículo 12 dispone que los Juzgados de Cobranza Laboral


y Previsional se organizan en unidades administrativas para el
cumplimiento eficaz y eficiente de sus funciones. Las unidades son;

a) De Atención a Público: para otorgar una adecuada atención,


orientación e información al público que concurra al tribunal y manejar
la correspondencia y custodia del mismo;

b) De A dm inistración de C ausas: para desarrollar la labor relativa al


manejo de causas y registros de los procesos en el juzgado, incluidas
las relativas a las notificaciones, al archivo judicial básico, al ingreso y
a! número de rol de causas nuevas, a la actualización diaria de la base

71
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

de datos que contenga las causas del juzgado y a las estadísticas básicas
del mismo;

c) De L iquidación: para efectuar los cálculos, con especial mención


del monto de la deuda, reajustes e intereses y eventualmente las multas
que determine la sentencia; y

d) De Servicios: reúne las labores de soporte técnico de la red


computacional del juzgado, de contabilidad y de apoyo a la actividad
administrativa, y la coordinación y abastecimiento de todas las
necesidades, físicas y materiales, que requiera el procedimiento.

B.- Com petencia de los Juzgados de C obranza L aboral y Previsional


Estos juzgados conocen de losjuicios en que se demande el cumplimiento
de obligaciones que emanen de títulos a los cuales las leyes laborales y de
previsión o seguridad social otorguen mérito ejecutivo y, especialmente,
la ejecución de todos los títulos ejecutivos regidos por la ley N° 17.322,
relativa a la cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas en ios
institutos de previsión.

El conocimiento de esas materias corresponde, sin embargo, a los


Juzgados de Letras del Trabajo en aquellos territorios jurisdiccionales
en que no existan Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.

4.- DE LOS TRIBUNALES M ILITARES EN TIEM PO DE PAZ

En tiempo de paz, la jurisdicción militar es ejercida por ios Juzgados


Institucionales, los Fiscales, las Cortes M arciales y la Corte Suprema.
(A lt 13 C. J. M.)

A. LOS JUZGADOS INSTITUCIONALES

Los Juzgados Institucionales están constituidos por el Juez Militar,


asesorado por su Auditor y asistido por su Secretario, (Art. 20 C. J. M.)

El Comandante en Jefe de la respectiva División o Brigada en el


Ejército; de cada Zona Naval, Escuadra o División en la Armada; el

72
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y el Comandante


en Jefe de la respectiva Brigada Aérea, cuando correspondiere, tendrá
la jurisdicción militar permanente en el territorio de sus respectivos
Juzgados y sobre todas las fuerzas e individuos sometidos al fuero
militar que en él se encuentren. (Art. 16 C. J. M.)

Los Auditores son Oficiales de Justicia cuya función es la de asesorar


a las autoridades administrativas y judiciales de las Instituciones
Armadas, en los casos y cuestiones contemplados por la ley. Forman
parte, además, en tiempo de paz como de guerra, de los Tribunales
Militares. (Art. 34 C. J. M.)

Los Secretarios son ministros de fe pública encargados de autorizar


todas las resoluciones y actos emanados de aquellas autoridades, y de
custodiar los procesos, documentos y papeles que sean presentados al
Juzgado o Fiscalía en que cada uno debe prestar sus servicios. (Art. 43
C.J.M.)

B.- LO S FISC A LES

Los Fiscales son los funcionarios encargados de la sustanciación de los


procesos y formación de las causas de la jurisdicción militar, en primera
instancia.

G - CORTES M A RCIA LES

Existe una Corte Marcial del Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros, con
asiento en Santiago, y una Corte Marcial de la Armada, con sede en
Valparaíso.

La primera está integrada por dos Ministros de la Corte de Apelaciones


de Santiago, por los Auditores Generales de la Fuerza Aérea y de
Carabineros y por un Coronel de Justicia del Ejército, en servicio activo.

La Corte Marcial de la Armada está integrada por dos Ministros de


la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por el Auditor General de la
Armada y por un Oficial General en servicio activo de esta Institución.

73
JORGE DANILO CORREA SELAM É

Los integrantes que no sean Ministros de Corte de Apelaciones gozarán


de inamovilidad por el plazo de tres años, contado desde que asuman
sus funciones, aunque durante la vigencia del mismo cesaren en la
calidad que los habilitó para el nombramiento.

Cada Corte es presidida por el más antiguo de los Ministros de Corte


de Apelaciones respectiva, y en caso de ausencia o inhabilidad legal de
éste, por el otro Ministro de Corte de Apelaciones que la integre como
titular. (Art. 48 C. J. M.)

Los Ministros de Corte de Apelaciones que deban integrar las Cortes


Marciales son designados anualmente, por sorteo de entre sus miembros,
el que se practicará por los Presidentes de los respectivos Tribunales*
con asistencia del Secretario, dentro de la última semana del mes de
enero de cada año. (Art. 51 C. J. M.)

Estas Cortes también cuentan con secretario y relatores.

D.- CO RTE SUPREM A

L a Corte Suprema, integrada por el Auditor General del Ejército o


quien deba subrogarlo, conoce de las causas de la justicia militar y
corresponde el ejercicio de las facultades conservadoras, disciplinarias
y económicas en relación con la administración de la justicia militar de
tiempo de paz. (Art. 70-A C. J. M.)

E L M IN ISTERIO PÚ BLICO M ILITA R

Existe un Fiscal General Militar, cuya misión será velar por la defensa,
ante los Tribunales Militares de tiempo de paz del interés social
comprometido en los delitos de jurisdicción de aquéllos y, en especial,
del interés de las instituciones de la Defensa Nacional. (Art. 70-B C. J.
M.)

74
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAM EN D E GRADO

TEMA 9
EL PROCESO JUDICIAL

L- CONCEPTO

El jurista uruguayo Eduardo Juan Couture, enseña que “el proceso es


una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente,
con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto
sometido a su decisión” .

2.- NATURALEZA JU R ÍD IC A DEL PR O C ESO JU D IC IA L

Io. El proceso como relación ju rídica

Dentro de las primeras teorías publicistas está la que considera al


proceso como una relación jurídica

Siempre que nos encontremos ante esta correlación derecho - obligación,


estaremos frente a una relación jurídica.

Niceto Alcalá Zamora y Castillo compara esta relación jurídica


recurriendo a una metáfora. Dice que es igual a una medalla cuyo
anverso está constituido por el derecho y el reverso por la obligación.

Eduardo Couture explica la relación jurídica diciendo que el proceso


es relación jurídica en cuanto varios sujetos, investidos de poderes
determinados por la ley, actúan en vista de la obtención de un fin.

Los sujetos para Couture, son el actor, el demandado y el juez. Sus


poderes son las facultades que les confiere la ley para la realización del
proceso. Su esfera de actuación es la jurisdicción. Y el fin es la solución
del conflicto de interés.

Luego, esta relación jurídica es el conjunto de derechos y obligaciones


recíprocas de las partes entre sí, y de estas con el tribunal y que nace en
todo proceso.

75
JORGE DANILO CORREA SELAM É

2°. £1 proceso como situación jurídica

La teoría de la relación jurídica no ha sido ajena a la crítica de otros


doctrinarios. Sobresale la del autor alemán James G oldschm idt quien
reemplaza la noción de la relación jurídica y considera al proceso como
una situación jurídica.

Entiendepor situación jurídica el conjunto de expectativas, posibilidades,


cargas y liberaciones de cargas de cada una de las partes en atención al
resultado que espera (el actor) o teme (el demandado) obtener en el
proceso.

Goldschmidt no habla para nada de derechos y de obligaciones. Para


él, el proceso funciona en base a categorías jurídicas nuevas, no del
tradicional binomio derecho - obligación, que él estima como propio
del derecho material o sustancial.

Para él existen otras ideas o conceptos que son privativos del Derecho
Procesal: el riesgo, las expectativas, las posibilidades, las cargas,
y la liberación de cargas. Este concepto de situación jurídica es
específicamente procesal.

L a carga procesal: al sustituir la noción de obligación existente en


el proceso por el de cargas procesales, indica Goldschm idt se da un
cambio total, pues al incumplimiento de una obligación corresponde una
sanción, en tanto que al no asumir una carga lo único que corresponde,
o que se corre, es un riesgo.

En esto Goldschmidt tiene razón, pues el proceso o juicio está


literalmente lleno de cargas. Así, no puede hablarse de la obligación
de probar o de contestar la demanda; no hay obligación de tachar a un
testigo o de impugnar un documento.

Lo que realmente hay, es una carga procesal de probar, de contestar la


demanda, de tachar a un testigo, de impugnar un documento o de fundar
las peticiones que se formulan.

76
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Entre estas dos nociones de obligación y carga se pueden señalar


algunas diferencias:

1. La carga es una facultad cuya no realización lleva aparejado un


riesgo. En la obligación la conducta es de realización necesaria, no es
facultativa.

2. La obligación tutela un interés ajeno. La carga procesal, en cambio,


tutela el propio interés. Así, el demandado al contestar la demanda lo
hace en interés propio, no en beneficio del actor.

3. Las consecuencias que derivan de su inejecución son diversa! De la


obligación insatisfecha surge un derecho del acreedor. En cambio de la
carga procesal insatisfecha no surge ningún derecho para otra persona,
sino que surge un peijuicio actual o posible, respecto del que no la
satisfizo.

3°. El proceso como institución ju rídica

Esta teoría estima que en el proceso existen verdaderamente derechos


jurídicos y deberes. Que en ese proceso se da una correlación de derechos
y deberes jurídicos, y por ende hay más de una relación jurídica. De
manera que no cabe hablar sólo de la relación jurídico procesal.

Esta multiplicidad de relaciones jurídicas hay que reducirlas a una


unidad superior. Tal unidad, la proporciona la institución, así lo explica
en su obra Jaime Guasp.

Se entiende por institución en el campo procesal, el conjunto de


actividades relacionadas entré sí por el vínculo de una idea común y
objetiva a la que figuran adheridos, sea o no esa su finalidad individual,
las diversas voluntades particulares de los sujetos de quien procede
aquella actividad.

3.- E L PROCESO JU D IC IA L COM O FORM A DE SOLUCIÓN


D I CONFLICTOS

77
JORGE DANILO CORREA SELAM É

La razón de ser de Derecho Procesal se encuentra en que es difícil, por


no decir imposible, concebir la existencia de una sociedad humana sin
que en ella se den conflictos de intereses y de derecho. Ello en razón de
que las normas jurídicas que reglamenta ese conglomerado social, por
su naturaleza son susceptibles de ser infringidas, de ser violadas.

Ante su infracción, para darles una adecuada solución, caben dos


posibilidades:

I o. Permitir que cada cual asuma su propia defensa y busque aplicar lo


que él entiende por justicia.

2o. Atribuir al Estado la facultad de dirimir esos conflictos de intereses,


esas controversias.

En este planteamiento surgen, en doctrina, las distintas formas para


buscar la solución adecuada a estos conflictos de intereses.

Estos medios que se han creado para resolver los conflictos que tengan
trascendencia jurídica, pueden clasificarse en: autodefensa o autotutela,
autocomposidón, heterocomposidón. Hay que dedr eso si que esta
clasificadón es obra de un autor español quien ha sido hasta el momento el
tratadista mas preocupado de la materia: Niceto Alcalá Zamora y Castillo.

A utotutela o autodefensa: es la reacción directa y personal de quien se


hace justicia por sí mismo.

Esto provoca una solución violenta, se caracteriza porque uno de los


sujetos en conflicto y a veces las dos partes resuelven o intentan resolver
la controversia mediante su acción directa.

La solución del conflicto se realiza unilateralmente poruña de las partes


que impone su decisión a la otra. No existe en la autotutela un tercero
imparcial para resolver el conflicto.
Este medio de solución de conflictos está prohibido por lo general en
el Derecho, incluso puede llegar a constituir la comisión de un delito.

78
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAM EN DE GRADO

En forma excepcional se permite la autotutela con cierta restricción


Así sucede en la huelga legal y también en el llamado derecho legal de
retención

La autotutela que fue prohibida desde la época del Derecho Romano,


ha resurgido en la actualidad* con el terrorismo, con la guerrilla, con
la piratería aérea, con el secuestro de diplomáticos, que son formas de
presionar particularmente.

Autocomposicién: consiste en la sumisión o en renuncia total o


parcial del derecho de una parte en favor de la otra. Esta propicia la
solución del conflicto por tos propios interesados, implica una actitud
de reconocimiento parcial o total o de anuencia de una de las partes
en favor de la otra, como sucede en la transacción, en la conciliación,
en la renuncia o en los avenimientos. La autocomposición puede ser
unilateral o bilateral.

Es unilateral cuando las concesiones provengan de una sola de las partes


en conflicto. Así ocurre en el desistimiento o el allanamiento.
Es bilateral cuando las concesiones provienen de ambas partes, como
sucede en la transacción, el avenimiento o la conciliación. Es posible
que intervenga un tercero, pero el conflicto se resuelve por obra de las
partes, no por obra del tercero.

Hay dos maneras de efectuar la intervención del tercero:

a) Si el tercero interviene de manera espontánea, nos encontramos ante


la mediación o buenos oficios y en ella las partes no se comprometen a
aceptar la solución y se reservan su ulterior libertad de acción. Por ej.
Si dos personas están peleando, viene un tercero que les solicita que
dejen de hacerlo.

b) Si el tercero interviene de manera provocada al ser llamado por las


partes y cuando así acontece estaremos en presencia de la conciliación
o un arbitraje y en ella las partes se comprometen a aceptar la solución
que el tercero impone.

79
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

Heterocomposición: soluciona el conflicto un tercero que impone


una solución a las partes. En consecuencia el litigio no se resuelve por
obra de las partes; los terceros quedan judicialm ente obligados ante la
decisión del tercero.

Esta intervención de los terceros puede realizarse a título de arbitraje o


de la actuación de la ju sticia ordinaria.

Este proceso propio de la heterocomposición esta destinado a satisfacer


pretensiones procesales, se dice que es un instrumento, porque es
el medio de que se vale la actividad jurisdiccional del estado para
desarrollar su actividad.

Eduardo Couture expresa que el proceso es el medio idóneo para


decidir imparcialmente, por acto de juicio de la autoridad un conflicto
de intereses con relevancia jurídica.

4.- ELEM EN TO S DEL PRO CESO JU D IC IA L

El proceso implica la existencia de los siguientes elementos:

a) Existencia de una controversia de orden jurídico;

b) Que la causa sea actual;

c) que la causa se suscite entre partes; y

d) que exista un tribunal que resuelva esa controversia.

Todos estos elementos son los que se denominan elementos


constitutivos del juicio

Fuera de estos elementos constitutivos del juicio existen los llamados


elementos o condiciones de validez del juicio que son:
a) Competencia del tribunal llamado a resolver la contienda;

b) Capacidad de las partes litigantes para comparecer ante el tribunal; y

80
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

c) La observancia o cumplimiento de las form alidades prescritas por


la ley para la validez de los diversos actos que lo forman.

Tanto los elementos constitutivos del juicio como aquellos que son
esenciales para su validez, así como los requisitos legales para que la
relación jurídica sea válida, se conocen en doctrina con el nombre de
presupuestos procesales.

Por ende, los presupuestos procesales son los requisitos que deben
concurrir para que la relación jurídica procesal sea válida, produciéndose
todos los efectos legales.

Requisitos de validez de la relación procesal

Para que la relación procesal sea válida requiere de:

Io. La presentación de la demanda;

2o. El proveído del tribunal que la tenga por presentada y de la cual se


confiera traslado al demandado; y

3o. El emplazamiento del demandado.

Por otra parte, cuando se había de proceso, no cabe confundir este


concepto ni con el de procedim iento ni con el de expediente.

En efecto, procedim iento es el conjunto de formalidades específicas


a que debe someterse tanto los tribunales como las personas que
concurren ante ellos planteando pretensiones procesales, y, expediente,
es la materialidad del proceso, ya que consiste en el conjunto de escritos,
documentos y actuaciones de toda clase que se presentan o verifican en
el proceso y que se ordenan cronológicamente.

La noción de proceso es la que ha dado nacimiento al Derecho Procesal,


porque él implica que el Estado debe desarrollar una determinada
actividad para solucionar los coniictos jurídicos de intereses y esta
actividad es la fu n ció n jurisdiccional.

81
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

También implica que ha debido establecerse un instrum ento o un medio


que perm ita a los particulares poner en m ovim iento esta actividad
jurisdiccional del Estado, e implica, por último, que esta actividad
jurisdiccional debe desarrollarse de cierta manera, es decir, mediante
\m proceso.
De aquí entonces quejurisdicción, acción y proceso, son los tres pilares
fundamentales sobre los cuales descansa el Derecho Procesal.

TEMA 10
ACCIÓN Y PRETENSIÓN

1.- CONCEPTO

Los tres conceptos básicos en el Derecho Procesal son los de acción,


jurisdicción y proceso.

En un sentido estrictamente jurídico procesal la palabra acción se ha


entendido en cuatro sentidos principales:

1. Gomo sinónimo de derecho subjetivo: suele decirse que la acción


es el derecho subjetivo deducido enjuicio.

En este sentido la acción es un mecanismo tutelar del derecho subjetivo.


Se dice, por lo tanto, que la acción es el derecho en ejercicio, él derecho
de perseguir en juicio lo que se nos debe.

Este concepto está mirado desde un punto de vista del derecho civil, no
así del campo del Derecho Procesal, porque si les diéramos la razón a
los civilistas y así lo consideráramos, no seria concebible que deducida
una acción el actor no obtuviera en el juicio. Obtener en un juicio es
ganar, por ende, el que gana es ganancioso y el que pierde es perdidoso

82
CURSO D É DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

2. Como sinónimo de demanda: la demanda es el acto procesal a


través del cual se ejercita la acción y se expresa la pretensión que é
demandante formula.

Es erróneo, entonces, considerar estos términos como sinónimos puesto


que ambos conceptos son distintos.
3. Como sinónimo de pretensión: la pretensión consiste en la
autoatribución de un derecho por parte de un sujeto el que, invocándolo,
solicita que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica.

Acción y pretensión son distintas y la relación que existe entre ellas


es la de continente y de contenido, siendo el continente la acción y el
contenido la pretensión.

4. Acción como acto provocatorio dé la actividad jurisdiccional del


Estado: este es el significado técnico procesal, auténtico de la acción

Para Eduardo Couture la acción es el poder o la facu ltad de provocar


la actividad jurisdiccional del Estado.

De esta manera a través de la acción se consigue que el Estado se ponga


en movimiento con su actividad jurisdiccional, pero para que ello ocurra
debe conjuntamente con ejercitarse la acción plantear una pretensión, y
ambas (acción y pretensión) se hacen a través del acto jurídico procesal
denominado demanda.

Dentro de la evolución del concepto de acción, el jurista uruguayo


Eduardo Couture, presenta la acción como una manifestación del
derecho constitucional de petición.

Según Couture, la expresión típica del derecho de petición que se le


formula al Poder Judicial estriba, precisamente, en el ejercicio de la
acción.
Este derecho de petición es posible encontrarlo en relación a los tres
poderes del Estado, pues cabe formular peticiones al Ejecutivo, al
Legislativo y al Poder Judicial.

83
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

Este derecho de petición, en cuanto a derecho, puede considerarse


contenido en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la
República, encontrándose, además, inserto en el artículo 19 N° 3
inciso primero de la misma que importa un mandato ai legislador para
proporcionar igual protección a todas las personas en el ejercicio de sus
derechos.

2.- NATURALEZA JU R ÍD IC A DE LA A CCIÓ N

Camelutti manifiesta que la acción es un derecho subjetivo, procesal y


público que se dirige contra el Estadoy que persigue lajusta composición
del litigio. Concibe la acción, por ende, no como un derecho al juicio
favorable, sino simplemente, como un derecho al juicio.

Eduardo Couture, por suparte, asimila la acción al derecho constitucional


de petición. De modo que para él la acción no es más que este derecho
de petición dirigido a un tribunal de justicia.

El Código de Procedimiento Civil no contiene ninguna definición de lo


que debe entenderse por acción. Sin embargo, y considerando la época
en que se dictó, se deduce que los redactores del Código tuvieron en
mente la concepción civilista o clásica, esto es, la teoría monista, teoría
que proviene de la escuela clásica de Savigny.

En todo su articulado puede deducirse que los redactores del Código


de Procedimiento Civil tuvieron presente la concepción de la acción
como un elemento del derecho sustancial, vale decir, participaron de la
doctrina clásica de la acción.

Así, en diversos artículos del Código de Procedimiento Civil se puede


observar que ese fue el sentido que le asignó la comisión redactora del
Código: Artículos 17, 19, 21, 271 y 290.
El artículo 290 se refiere claramente a la teoría monista pues habla de
asegurar la acción.

En estos artículos se considera a la acción como sinónimo del derecho


subjetivo; como un elemento del derecho sustancial.

84
CURSO DE DERECHO PR O C ESAL PARA EXAM EN DE GRADO

No obstante lo anterior, los autores acogen la acepción del vocablo acción


como un derecho autónomo, independiente del derecho sustancial y lo
consideran como un acto provocatorio de la actividad jurisdiccional. A
la misma interpretación ha arribado la jurisprudencia.

Elementos de la acción

1. Existencia de un sujeto activo, carácter que inviste todo sujeto de


derecho sea persona natural o jurídica,

2. Existencia de un sujeto pasivo, constituido por el Estado, porque


la acción se dirige contra el Estado a través de los tribunales de justicia
para que se ponga en movimiento su actividad jurisdiccional;

3. Existencia de un objeto, constituido por la finalidad de la acción que


provoca la actividad jurisdiccional del Estado; y

4. Existencia de una causa, que radica en la existencia de un conflicto


jurídico de intereses no resuelto.

3 - ACCIÓN Y PRETEN SIÓ N

Lo que nace de la violación del derecho es una pretensión contra su


autor. Reconoce que el derecho, cuando se manifiesta en un juicio,
adquiere un carácter acentuadamente procesal y sobre todo personal. A
ese derecho, se le llama pretensión.

Y, esa pretensión, no es el derecho subjetivo, porque en la pretensión


basta la afirmación, la creencia de tener un derecho, aún cuando
realmente no se tenga.

Es suficiente para accionar con pretender haber sufrido la lesión de un


derecho subjetivo, no es necesario que esa lesión se haya producido
efectivamente. Si se ha producido o no, es una incógnita o duda que va
a dilucidar el juez en su sentencia.

85
JORGE DANILO CORREA SELAM É

Por ende, puede perfectamente accionarse aún cuando no haya un derecho


subjetivo, sino que, basta simplemente con la pretensión de tenerlo.

La acción es el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales del


Estado para interponer pretensiones o para oponerse a ellas. La
pretensión es, entonces, el acto en cuya virtud se reclama ante un órgano
judicial, y frente a una persona distinta, la resolución de un conflicto
entre esa persona y el autor de la reclamación. La pretensión es el objeto
del proceso.
Eduardo Couture también distingue entre acción y pretensión y según
él pueden promover sus acciones aún aquellos que erróneamente se
consideran revestidos de razón sin importar si su pretensión es fundada
o infundada. De allí que, según Couture, el ejercicio de la acción como
acto provocatorio de la jurisdicción corresponde tanto al litigante
sincero como al insincero.

ELEMENTOS DE LA PRETENSIÓN

Los elementos de la pretensión son:

1. Existencia de un sujeto activo: constituido por el actor o demandante;

2. Existencia de un sujeto pasivo: equivale al demandado. La acción


se dirige contra el Estado para que ponga en movimiento su actividad
jurisdiccional. La pretensión se dirige contra el demandado;

3. Existencia de un objeto: es el beneficio jurídico que el demandante


pretende obtener. En este tercer elemento es preciso destacar dos
aspectos:

a) El primero, referido al objeto, que es el derecho cuyo reconocimiento


se pide; y

b) Este objeto no debe confundirse con la cosa pedida, es decir; con la


materialidad física del objeto que se reclama.

4. Existencia de una causa: la existencia de una causa es el hecho o


acto jurídico que sirve de fundamento a la pretensión, o como lo

86
CURSO DE •iO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

señala el artículo 177, en su inciso final, es el fundamento inmediato


del derecho deducido en juicio. La causa de pedir es el por qué se pide

Según don Alberto Echevarría, la causa es el hecho jurídico que sirve


de antecedente inmediato a la protección judicial que se solicita. Así

La causa de pedir en los derechos personales es el hecho jurídico que


engendra la obligación, esto es, la causa será el contrato, el cuasicontrato,
el delito, el cuasidelito o la ley.

En los derechos reales la causa de pedir también es el hecho jurídico


que los engendra, o sea el modo de adquirir del cual nacen los derechos
reales. Será causa de pedir, la ocupación, la accesión, la tradición, la
sucesión por causa de muerte, la prescripción y la ley.

4.- CLA SIFICA CIO N ES DE LA ACCIÓN

Si se acepta la teoría de la acción como un derecho autónomo


provocatorio de la actividad jurisdiccional, hay que concluir que no es
dable hablar de clasificaciones de la acción. La acción es siempre la
misma por lo que no se puede clasificar lo invariable.

Se habla de clasificaciones de las acciones no para referirse a la


naturaleza jurídica de ellas, ya que siempre es la misma, sino que
considerando otros aspectos, como por ejemplo, el objeto de la acción,
que no siempre es el mismo o el derecho cuya protección se solicita.

En consecuencia, como expresa Alsina, estas clasificaciones se hacen


porque así se facilita el estudio de la acción y permiten aclarar ciertos
conceptos.

Las clasificaciones más importantes son:

L~ Atendiendo al objeto o finalidad de la acción: se atiende a lo que


se pide por el actor.

87
JORGE DANILO CORREA SELAM É

1. Acciones de condena: son aquellas por las cuales el actor pide que
se condene al demandado a una determinada prestación,
Por ejemplo, pagar el precio

2. Acciones declarativas: son aquellas cuya finalidad es obtener la


simple declaración de un derecho o de una situación jurídica discutida.
Por ejemplo, obtener una declaración de nulidad de un contrato.

3. Acciones constitutivas: persiguen que, mediante una sentencia, se


constituyan estados jurídicos nuevos modificando un estado jurídico
existente, tal como la acción de divorcio.

4. Acciones ejecutivas: aquellas que tienden a obtener el cumplimiento


forzado de una obligación que consta en un título ejecutivo o que lleva
aparejada ejecución.

5. Acciones precautorias o cautelares: tienen por finalidad garantizar


la efectividad del derecho sustancial, como la prohibición de celebrar
actos y contratos.

II.- Atendiendo al procedimiento que se ha establecido para su


ejercicio: acciones ordinarias, sumarias, ejecutivas y cautelares.

1. Acciones ordinarias; son aquellas que se ventilan conforme al


procedimiento establecido para el juicio ordinario. Todas las demas
acciones reciben el nombre genérico de acciones especiales, en virtud
de qué tienen señalado un procedimiento especial.

2. Acciones sum arias: son aquellas que proceden cuando la ley dispone,
expresamente, que se aplique el procedimiento sumario o que se tramite
la acción en un procedimiento breve y sumario.

3. Acciones ejecutivas: son aquellas cuyo ejercicio está sometido a un


procedimiento de apremio y de medidas compulsivas.
4. Acciones cautelares: son acciones cautelares las que tienen señalado
un procedimiento accesorio cuya finalidad es conseguir una providencia
judicial destinada a asegurar el resultado de la acción principal.

88
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE G R A D O

III. - Considerando la naturaleza del derecho al cual sirven de


garantía: las acciones pueden ser patrimoniales o extrapatrí moni ales

1. Acciones patrim oniales: pueden ser reales o personales.

A. - Acciones reales: las que sirven de garantía a ios derechos reales.


Del derecho real, nace la acción real, que tiene por objeto garantizar el
ejercicio de algún derecho real.

B. - Acciones personales: las que sirven de garantía a un derecho


personal.

2. Acciones extrapatrim oniales o de fam ilia: son aquellas que no


tienen un contenido pecuniario, sino que, de índole familiar.

IV. - Según sea la naturaleza del bien al que acceden: acciones


muebles e inmuebles.

1. Acciones muebles: son muebles cuando las cosas en que han de


ejercerse o que se deben son muebles.

2. Acciones inmuebles: aquellas en que las cosas sobre que han de


ejercerse o que se deben son inmuebles.

V. - Acciones principales y accesorias: según si tienen vida propia o


no.

1. Acción principal: aquella que subsiste por si sola.

2. Acción accesoria: aquella que necesita de otra para poder subsistir


Por ejemplo, la acción hipotecaria,V
I.

VI.- Atendiendo a la m ateria sobre la cual versa: acciones civiles y


acciones penales.

Ahora bien, conviene tener presente los siguientes alcances:

1.- Una acción puede participar de diversas características y puede


incluirse no sólo en una clasificación sino que en varias.
89
JORGE OANILO CORREA SELAMÉ

2. - Según algunos autores, la importancia de determinar la naturaleza


de la acción, radica en que la ley distribuye la competencia de los jueces
según la naturaleza de la acción.

3. - La clasificación importa para la cosa juzgada y, particularmente,


para la excepción de cosa juzgada, pues esta se produce, únicamente,
cuando del examen de los elementos de la acción se puede concluir que
se reúnen los requisitos que la ley señala.

5.- E JE R C IC IO DE LA ACCIÓN. OBLIGATORIEDAD PARA


EJERCITA R LA ACCIÓN

La acción es un derecho potestativo cuyo ejercicio depende


exclusivamente de la voluntad de su titular. Puede deducirse una acción
en el momento que se crea más oportuno.
Suele decirse que lo dicho es la regla general pues nadie puede ser
obligado a ejercitar una acción pero que hay excepciones en que sería
obligatorio accionar.

En lo personal, discrepamos absolutamente de tal afirmación pues,


siempre, entablar una acción es facultativo pues, no hay poder alguno,
que pueda obligar a hacerlo.

Lo que sucede, es que existen situaciones en que accionar constituye


una caiga procesal pues, de no hacerlo, se producen determinadas
consecuencias. Es una carga, entonces, más no una obligación.

Los casos en que una persona tiene la caiga procesal de ejercer una
acción en un momento dado, so pena de sufrir las consecuencias quej
señala la ley, son:

A. - El caso previsto en el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil;!

B. - El caso de la jactancia (artículo 269 C. P C.);

C. - El caso de las medidas prejudiciales precautorias; y

90
CURSO D E D ER EC H O PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

D.- La reserva de derechos en el juicio ejecutivo. (Art. 474 C. P. C.)

A.- Situación del a rt. 21 del C . P. C.

Si la acción ejercida por alguna persona corresponde también a otra


u otras personas determinadas, los demandados pueden pedir que se
ponga la demanda en conocimiento de las que no hayan ocurrido a
entablarla, quienes deberán expresar en el término de emplazamiento
si se adhieren a ella.

Esas personas que han sido notificadas pueden adoptar alguna de las
siguientes actitudes:

a) Se adhieren a la dem anda: pasan a ser demandantes y deben


designar un procurador común;

b) Declaran su resolución de no adherirse: caduca su derecho; y

c) Si nada dicen dentro del térm ino legal: les afecta el resultado del
proceso, sin nueva citación, pero, pueden comparecer en cualquier
estado del juicio respetando todo lo obrado con anterioridad.

En consecuencia,antee! eventodeproducirse alguna de tales situaciones,


una o varias personas tienen la carga procesal de adoptar una decisión,
una de las cuales sería adherirse a la demanda pues, en caso contrario,
se produciría la situación referida en la tetra c) precedente.

Como es fácil advertir, a pesar de las consecuencias legales, lisa y


llanamente, el requerido nada puede decir dentro del término legal,
sin recibir sanción alguna, sino que, será afectado por el resultado del
proceso. No es, por ende, una obligación.

B.- Caso de la jactancia (Art. 269 C . P. C.)

Hay jactancia cuando una persona manifiesta corresponderle un derecho


del cual no está gozando.

91
JORGE OANILO CORREA SELAM É

En este caso, a la víctima del jactancioso la ley le concede ciertas


facultades, como son, las de demandar de jactancia a la persona que se
dice titular de ese derecho.

Se le pide al tribunal que le fije un plazo de diez días para que deduzca
su demanda bajo apercibimiento de que, si no lo hace, no será oída
después respecto de su derecho.

Tampoco es excepción pues, a pesar del apercibimiento, lisa y


llanamente, puede decidirse no demandar. Las consecuencias, serán que
no será oída después respecto de su derecho.
No existe obligación tampoco, sino que, se producirá la consecuencia
anotada.

C.- El caso de las medidas prejudiciales precautorias

La persona a la cual se le ha concedido una medida prejudicial


precautoria debe presentar su demanda en el término de 10 días y pedir
que se mantengan las medidas decretadas, plazo que puede ampliarse
hasta treinta días por motivos fundados. (A ri 280 C. P. C.)

Si no se deduce demanda oportunamente, queda responsable el que las


haya solicitado de los perjuicios causados, considerándose doloso su
procedimiento.

No es obligación tampoco. Si se estima, no se demanda y el efecto es


sufrir las consecuencias anotadas. Pero, no se demandará.

D.- L a reserva de derechos en el juicio ejecutivo (Art. 474 C. P. C.)


Hay casos en que tanto el ejecutante como el ejecutado, en el juicio]
ejecutivo, efectúan reserva de derechos para ejercerlos, posteriormente,,
en juicio ordinario.
Ahora bien, para demandar enjuicio ordinario existe un plazo y, si nó
se demanda, ello acarrea consecuencias jurídicas.

Pero, si así se estima, igualmente no se demandará.

92
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

En consecuencia, en todos estos casos lo que sucede es que una persona


se ve constreñida a accionar en un plazo determinado, pero, si no lo desea,
no demandará sufriendo, eso sí, las consecuencias que señala la ley.

6.-DEMANDA

La demanda es el acto procesal en virtud del cual el actor ejercita la


acción sometiendo al conocimiento del tribunal su pretensión para que se
le reconozca algún derecho que le ha sido desconocido o menoscabado.

A. - Requisitos de la dem anda

La demanda debe cumplir con los requisitos generales de todo escrito


y, asimismo, con requisitos especiales y que, por ende, son propios de
la misma.

B. ~ Requisitos Generales

L- Debe encabezarse con una suma que indica su contenido. (Art. 30


C . P .C .)

2. - Deben acompañarse tantas copias como cuantas sean las partes a


quienes se debe notificar. (Art. 31)

En la práctica, tales copias, o se entregan al receptor que notificará la


demanda, o éste las saca por su cuenta para poder efectuar la notificación.

3. - Debe designarse un abogado patrocinante y un mandatario o


procuradorjudicial, (Ley 18.120)

4. - Debe irfirm ada por la parte que ejercita su acción, y por su abogado
patrocinante y mandatario judicial.

C.- Requisitos Especiales

La demanda debe contener:

1°. La designación del tribunal ante quien se entabla;

93
JORGE DANILO CORREA SELAM É

2°. El nombré, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las


personas que lo representen, y la naturaleza de la representación;

3o. El nombre, dom icilio y profesión u oficio del demandado;

4o. La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que


se apoya; y

5o. La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las


peticiones que se sometan al fallo del tribunal. (Art. 254 C. P. C.)

7.- PRETENSIONES M ÚLTIPLES

Lo normal es que una persona sea el titular de una acción, pero, es


posible que se presenten situaciones en que exista una pluralidad de
acciones.

A esta pluralidad de acciqnes se refiere el artículo 17 del C. R C. cuando


dispone que en “un mismo juicio podrán entablarse dos o más acciones
con tal que no sean incompatibles”
“Sin embargo, podrán proponerse en una misma demanda dos o más
acciones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria
de otra”.

En virtud del principio de la economía procesal, entonces, la ley


permite la pluralidad de acciones, esto es, permite que se deduzcan
conjuntamente varias acciones.

Hay que reiterar que, en realidad, este artículo se refiere a la pluralidad


de pretensiones más que a la de acciones, por cuanto la acción es una
sola.

A.- Casos en que se pueden deducir varias acciones (pretensiones)

1°.- Acciones com patibles: cuando todas las acciones sean compatible^
entre sí, y además estén sujetas a un mismo procedimiento, y sean
todas ellas de la competencia de un mismo tribunal, pueden deducirse

94
CURSO DE DERECH O PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

conjuntamente en un mismo escrito. Por ejemplo, puede solicitarse


el cumplimiento de un contrato y además ejercitar la acción de
indemnización de peijuicios.

2°.-Acciones incom patibles: también es factible que puedan deducirse


varias acciones en un mismo escrito, aún cuando sean incompatibles,
pero, para que sean resueltas una como subsidiaria de la otra.

Por ejemplo, se solicita el cumplimiento de un contrato y, en subsidio,


puede pedirse la nulidad de ese contrato.

Cuando se propone esta pluralidad de acciones incompatibles, el tribunal


debe pronunciarse, primero, sobre las acciones principales, y sólo en el
caso de no aceptarlas, se pronuncia sobre las acciones subsidiarias en el
mismo orden en que ellas han sido formuladas.

8.- RECONVENCIÓN

Es la contrademanda que deduce el demandado en el escrito en que


contesta la demanda entablada en su contra,

A. - O portunidad p ara reconvenir: en el escrito de contestación,


sujetándose a los requisitos de la demanda, considerándose, para
este efecto, como demandada la parte contra quien se deduzca la
reconvención, es decir, al demandante original. (Alt. 314 C. P. C.)

B. - Requisitos

a) Que el tribunal tenga competencia para conocer de ella, estimada


como demanda;

b) Que se encuentre sometida al mismo procedimiento que la demanda


principal; y
e) Que los procesos se encuentren en primera instancia.

Para estimar la competencia, se considerará el monto de los valores


reclamados por vía de reconvención separadamente de los que son
materia de la demanda. (A rt 315 C. P. C.)

95
JORGE DANILO CORREA SELAM É

C.-Tramitación

La reconvención se tramita y falla conjuntamente con la demanda


principal. (Art. 316 C. P/C.)

TEMA 11
EXCEPCIONES Y CONTRAPRETENSIÓN

1.- CONCEPTO

La excepción es todo medio de defensa que utiliza el demandado contra


el actor para oponerse a sus pretensiones jurídicas

Según Eduardo Couture, la excepción como derecho de defensa en


juicio, es el poder jurídico del demandado de oponerse a la pretensión
que el actor ha aducido ante los órganos dé la jurisdicción.

a) Elem entos de la excepción

Al igual que la acción, la excepción tiene ciertos elementos. Entre estos


se cuenta:

a) La existencia de un sujeto activo que es el demandado;

b) Un sujeto pasivo constituido por el actor, que es el que sufre la


reacción que realiza el demandado;

c) La cansa, que consiste en los hechos jurídicos inmediatos en que el


demandado funda su petición para que se rechace la demanda; y

d) El objeto, que es lo que se pide por el demandado, es decir, él rechazo


de la demanda por no ser efectivos los hechos, por existir una causal
de extinción de la obligación, o por cualquier otro hecho impeditivo o
extintivo del derecho que se reclama.

96
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAM EN D E GRADO

2.- CLA SIFICA CIÓ N DE LA S EX C EPC IO N ES

a) Excepciones dilatorias: son aquellas que se refieren a la corrección


del procedimiento sin afectar al fondo de la acción deducida. (Art. 303
N° 6 C. P. C.)

Estas excepciones dilatorias paralizan la acción sin extinguirla. La


finalidad de ellas es subsanar los vicios o defectos del procedimiento,
evitándose que se entre al fondo del pleito mientras esos vicios no sean
corregidos.

Estas excepciones deben oponerse en el término para conte§tar la


demanda y antes de hacerlo, sin perjuicio de que la ley contemple
algunas situaciones especiales.

b) Excepciones perentorias: son aquellas que miran al fondo del pleito


y tienden a extinguir la acción.

Respecto de ellas, no es posible realizar una enumeración, porque


cualquier medio de defensa que haga el demandado con el objeto de
destruir las pretensiones del demandante, va a constituir una excepción
perentoria. De allí que se señale, en términos generales, que son
excepciones perentorias los medios de extinguir obligaciones.

La oportunidad para oponer estas excepciones, es en el escrito de


contestación a la demanda, sin perjuicio de la existencia de normas
especiales. (Art. 309 N° 3 C. P. C.)

c) Excepciones A nóm alas: son ciertas excepciones perentorias que


pueden intentarse en otro momento procesal distinto a la contestación
de la demanda. (Art. 310 C. P C.)

Clasificación de las excepciones perentorias

El profesor don Alberto Echavarría clasificaba las excepciones


perentorias en dos grupos:

97
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

a) Excepciones perentorias propiamente tales: son aquellas que


tienen por causa un hecho jurídico que de acuerdo con la ley sustantiva
destruye la acción, por ejemplo, alegar la prescripción. En este caso
corresponde probar este tipo de excepciones al demandado.

b) Excepciones perentorias que importan simples defensas: son


aquellas en que el demandado no invoca ningún hecho jurídico que
tenga la virtud de destruir la acción, sino que, se limita a defenderse
negando los hechos formulados por el demandante. En esta última
situación el peso de la prueba corresponde al demandante.

3,- EX C EPC IO N ES, A LEG A C IO N ES Y D EFEN SA

Hay en doctrina una distinción que se realiza entre excepción y defensa;

1. - Se dice que la defensa desconoce la existencia del derecho que


es objeto de la acción deducida, negando el derecho a reclamo. Por
el contrario, la excepción supone que el derecho ha existido y sólo
tiende a establecer que ha caducado por un hecho independiente de la
constitución y existencia del derecho reclamado, o que se refiere a la
corrección del procedimiento.

2. - El concepto de defensa es m ás amplio que el de excepción, y por


ende entre ambos conceptos, hay una relación de género a especie.

3. - La jurisprudencia ha señalado que el demandado fórmula una


excepción cuando aduce a su favor un hecho jurídico que tiene la virtud
de impedir el nacimiento del derecho objeto de la acción, de producir la
extinción del mismo o de impedir el curso de la acción. Las alegaciones!
o defensas son las que consisten en la negación del derecho que el actof
invoca acudiendo por ejemplo a razonamientos jurídicos.
Esta diferencia importa porque se sostiene que el tribunal no está
obligado a hacerse cargo ni decidir nada sobre las alegaciones, sino,
sólo sobre las excepciones.

El Código de Procedimiento Civil no acepta esta diferencia entri


excepción y defensa, sino que para él, son conceptos sinónimos.

98
CURSO DE DERECHO PRO CESA!. PARA EXAM EN DE GRADO

TEMA 12
PRESUPUESTOS PROCESALES

Los presupuestos procesales son todos aquellos elementos que son


indispensables tanto para la existencia como para la validez del proceso.

En conformidad con este concepto se distingue entre Presupuestos


Procesales de Existencia y Presupuestos Procesales de Validez.

1. - PRESUPUESTOS PR O C ESA LES DE EX ISTEN C IA

1) Un órgano jurisdiccional: debe existir un juez que se encuentre


legalmente instalado y habilitado para el ejercicio de la función
jurisdiccional.

2) Un conflicto de relevancia jurídica: que está constituido por


las pretensiones del demandante deducidas en su demanda y por las
excepciones y defensas del demandado interpuestas en la contestación
de la demanda.

3) Existencia ñsica o legal d é las partes: el conflicto, necesariamente,


debe producirse entre partes.

La ausencia de cualquiera de estos presupuestos trae aparejada la


inexistencia del proceso.
La ley no contempla una forma específica de reclamar de la inexistencia
del proceso, pero la jurisprudencia, ha señalado que ello debe hacerse
por la vía de una excepción perentoria, es decir, aquella que ataca el
fondo de la acción deducida y debe efectuarse cuando la persona que
ganó un proceso que adolezca de alguno de esos presupuestos, pretenda
obtener el cumplimiento de lo resuelto en ese proceso.

2. - PRESUPUESTOS PR O C ESA LES DE VALIDEZ

1) La existencia de un tribunal competente: el proceso debe haberse


substanciado ante un tribunal competente para conocer del mismo de
acuerdo a las normas de la competencia.

99
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

2) La capacidad de las partes: el juicio adolece de nulidad si el d e m a n d a n tj


o el demandado carecen de capacidad para comparecer enjuicio.

c) £1 cum plim iento de las form alidades legales: para que la r e l a d é i


procesal sea válida, es necesario que se cumplan las form alidades q u e !
ley, en cada caso, establece conforme al procedimiento a p lic ab le se g tü
la naturaleza del asunto controvertido.

Si no se cumple con los presupuestos procesales de v alid ez, l a l l i


contempla diferentes formas para subsanar los vicios, los q u e p u e d ü
ser ejercidos de oficio o a petición de parte:

I o. Actuación de Oficio: en este caso el juez puede adoptar a lg u n a J j


las siguientes medidas, según corresponda:

(a) Puede no dar curso a la demanda que no contenga los tres p rim e r^
requisitos del artículo 254 del C R C., esto es, la d esig n ació n l l
tribunal ante el cual se presenta; la individualización del d em an d an te;
la individualización del demandado;

(b) Puede no dar curso a los escritos en que no se haya c o n s titu id


patrocinio o no se haya constituido mandatario judicial, de a c u e rd o a l
Ley 18.120;

(c) Puede corregir los errores que observe en la tramitación del j u i c i o ^


tomar las medidas tendientes a evitar la nulidad del procedim iento ( A l
84 C. P C ); y

(d) Puede declarar de oficio su incompetencia absoluta para cono< H


del asunto.

2o. A ctuación a petición de p arte: las partes, a su tumo, p u e d e n e je ró i


los siguientes derechos:

(a) En cualquier momento pueden alegar la nulidad p ro cesal 1


actuaciones con las limitaciones que establece la ley;

(b) Pueden oponer excepciones dilatorias que tienen por objeto c o rre g í
100
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAM EN DE GRADO

vicios de procedimiento, como por ejemplo, la falta de capacidad deí


demandante; y

(c) Pueden deducir el recurso de casación en la forma cuando se ha


omitido algún trámite que la ley señale como esencial o por haberse
incurrido en algún otro vicio específico.

TEMA 13
ACTOS JURÍDICOS PROCESALES

1, - CONCEPTO

Se definen los actos o actuaciones judiciales o procesales como toda


manifestación de voluntad relativa al desenvolvimiento del proceso, sea
cual fuere el sujeto del que emana.

Así, a vía de ejemplo, se puede citar una notificación, la resolución que


recibe la causa a prueba, la realización de un comparendo.

2. - ELEMENTOS

Las actuaciones judiciales o procesales requieren para su validez, de


ciertos requisitos de validez comunes a toda actuación, y en los cuales
interviene el órgano jurisdiccional. Si no se cumplen estas condiciones
de validez, las actuaciones carecen de eficacia, no tienen valor, son nulas.
Estos requisitos son:
a) Deben ser practicadas por el funcionario que indica la ley;

b) Deben ser practicadas en días y horas hábiles;

e) De toda actuación debe dejarse testimonio escrito en el proceso; y

d) Deben ser autorizadas por el funcionario competente.

a) Deben ser practicadas par eljuncionario que indica la ley

101
JORGE OANILO CORREA SELAMÉ

La regla general, al tenor del artículo 70 del C. P. C., es que las actuaciones
deben ser practicadas por el tribunal que conoce de la causa.

Excepciones;

1. C uando la ley encom ienda estas actuaciones a otro funcionario:


en este caso, no se practican por el tribunal de la causa las actuaciones
que la ley expresamente encomienda a otro funcionario.

Por ejemplo, en materia de notificaciones, la ley encarga ejecutarlas a


los receptores o a los secretarios del tribunal.

2. C uando la ley perm ite delegar: como ejemplo, figura la tasación de


costas procesales, de acuerdo con el artículo 140 del C P. C., en que se
delega en el secretario del tribunal.

3. Exhortos: se utilizan para aquellas actuaciones que deban realizarse


fuera del lugar en que se sigue el juicio, lo que se logra mediante los
llamados exhorto. (Art, 171 C. P C.)

b) Deben ser practicadas en días y horas hábiles

Según el artículo 59 del C. P C., son días hábiles los no feriados y son
horas hábiles las que median entre las 8:00 y las 20:00 horas.
Los días feriados son aquellos indicados por la ley.
El inciso primero del artículo 313 del Código Orgánico de Tribunales,
a su tumo, señala que son días feriados “los que la ley determine y los
comprendidos en el tiempo de vacaciones de cada año, que comenzara
el Io de febrero y durará hasta el primer día hábil de marzo”.

La regla general es que las actuaciones judiciales realizadas fuera de


estos días y horas hábiles son nulas.

Excepciones:

1,- Los tribunales, a solicitud de parte, puedan habilitar días y horas


inhábiles si hay causas urgentes que lo exijan. (Art. 60 C. P. C.)

102
CURSO D E DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

2. - Para practicar notificaciones en los juicios de mínima cuantía son


horas hábiles las comprendidas entre las 6:00 y las 20:00 horas de todos
los días del año. (Art. 708 C. P. C.)

3. - En los asuntos criminales no hay días ni horas inhábiles, ni se


suspenden los plazos por la interposición de días feriados. El artículo
14 del Código Procesal Penal señala que “Todos los días y horas serán
hábiles para las actuaciones del procedimiento penal y no se suspenderán
los plazos por la interposición de días feriados”, pero, “cuando un
plazo de días concedido a los intervinientes venciere en día feriado, se
considerará ampliado hasta las veinticuatro horas del día siguiente que
no fuere feriado”.

4. - La notificación personal se puede hacer cualquier día entre las 6 y


las 22 horas cuando se hace en la morada o lugar habitual de trabajo, o
recito privado de libre acceso al público. Si el día es inhábil, los plazos
comienzan a correr a las 0 horas del día siguiente hábil. (Art. 41 incisos
2o y 3o)

c) De toda actuación debe dejarse testim onio escrito en el proceso

El Código, en su artículo 61, señala que de toda actuación debe dejarse


testimonio escrito en el proceso debiendo expresarse:

- día, lugar, mes y año en que se verifique esta actuación.

-también deben constarlas formalidades con que se haya procedido.

- y las demás indicaciones que la ley o el tribunal dispongan.

Después de haberse realizado esta actuación y previa lectura firman


las personas que hayan intervenido en ella. Si una no sabe o no quiere
firmar, se deja constancia de esta situación. En el caso en que alguno
no sabe firmar puede dejar su impresión digital pulgar como señal de
afirmación.

103
JORGE DANILO CORREA SELAME

d) Deben ser autorizadas por el funcionario competente

La actuación debe ser autorizada por el funcionario que deba dar fe para
la validez de esa actuación. Si falta esa autorización la resolución es
ineficaz. (Art. 61 inciso tercero)

Este requisito es una aplicación del artículo 380 N° 2 C. O. T., según el


cual, es el secretario del tribunal el que debe autorizar las resoluciones
que dicta el juez y que recaen en las presentaciones que hacen las partes;
y el artículo 390 inc. 2°C .O .T ., según el cual son ios receptores los que
deben actuar como ministros de fe en la recepción de la testifical y la
absolución de posiciones.

En materia procesal penal, corresponde al jefe delaunidad administrativa


que tenga a su cargo la administración de causas del respectivo juzgado
o tribunal autorizar el mandato judicial y efectuar las certificaciones
que la ley señale expresamente.

3.- C A R A C TER ÍSTIC A S DE LO S A CTO S PR O C ESA LES

a) Son esencialmente solemnes: asi la demanda, por ejemplo, debe


cumplir con determinados requisitos legales;

b) Por regla general, son unilaterales: normalmente emanan de una


sola parte o del juez;

c) Dan lugar y form an el proceso: los actos jurídicos procesales se


integran unos con otros en forma tal que van creando el proceso, el que
no puede existir sin ellos;

d) Son autónomos: sin peijuicio de que se encuentren entrelazados


entre sí, los actos jurídicos procesales son independientes uno del otro

REGLAM ENTADAS

Fuera de los requisitos comunes a toda actuación judicial el legislador


procesal reglamenta, en forma especial, dos de ellas:

104
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE ORADO

I a. Actuaciones en debe tom arse o prestarse juram ento: siempre


que en una actuación haya de tomarse juramento a alguno de los
concurrentes* el funcionario que va a autorizar esa actuación debe
interrogar al afectado al tenor de la siguiente fórmula: “juráis por Dios
decir verdad acerca de lo que se os va a preguntar”. (Art. 62 C. P. C.)

De ese juramento hay que dejar testimonio en los autos.

2a. Actuaciones en que debe intervenir un intérprete: según el


artículo 63 del C. P. C., debe recurrirse al intérprete oficial si es que lo
hay y si no lo hay, al que designe el tribunal en tal carácter.

Ese intérprete debe reunir las condiciones necesarias para ser perito y
tiene el carácter de ministro de fe. Antes de llevar a cabo la diligencia
debe prestar juram ento para el fiel desempeño de su cargo al tenor del
artículo 62 C. P C.

Se trata de los intérpretes del Departamento de Traductores e Intérpretes


de la Dirección de los Servicios Centrales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, quienes intervienen en todas aquellas diligencias judiciales
en que sea requerida la mediación de un intérprete oficial.

5.- FORMAS CO M O SE DECRETAN LAS ACTUACIONES


JUDICIALES

La ley señala que las actuaciones judiciales pueden ser decretadas de


tres formas distintas:

a) Con conocimiento de la parte contra quien se pide;

b) Con citación de la parte contra quien se pide; y

c) Con audiencia de la parte contra quien se pide.

El juez no utiliza estas expresiones cada vez que decreta una actuación,
sino que utiliza diversas expresiones que deben ser interpretadas.

105
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

a) Con conocim iento de la parte contra quien se pide

En esta situación se coloca el artículo 69 inciso segundo del C. P. C.,


lo que debe considerarse como la regla general. Ese inciso señala que
cuando “se mande proceder con conocimiento o valiéndose de otras
expresiones análogas, se podrá llevar a efecto la diligencia desde que se
ponga en noticia del contendor lo resuelto” .

Esa norma debe ser interpretada en relación con el artículo 38, que
dispone que las “resoluciones judiciales sólo producen efecto en virtud
de notificación hecha con arreglo a la ley, salvo los casos expresamente
exceptuados por ella”.

En consecuencia, pedida una diligencia por una de las partes, el tribunal


accede a ella por la sola petición de esa parte, pero para llevarla a efecto,
es necesaria la notificación con arreglo a la ley a la parte contraria de la
resolución que autoriza tal diligencia. Una vez cumplido lo anterior la
diligencia puede llevarse a efecto.

b) Con citación de ta parte contra quien se pide

En esta situación se coloca el artículo 69 inciso primero, el cual


preceptúa que “ Siempre que se ordene o autorice una diligencia con
citación, se entenderá que no puede llevarse a efecto sino pasados tres
días después de la notificación de la parte contraria, la cual tendrá el
derecho de oponerse o deducir observaciones dentro de dicho plazo,
suspendiéndose en tal caso la diligencia hasta que se resuelva el
incidente” .

En consecuencia, pedida la diligencia por la parte correspondiente, el


tribunal accede a ella por la sola petición de parte, pero ésta no puede
llevarse a efecto sino pasados tres días después de la notificación de la
parte contraria, a fin de que ésta pueda oponerse o deducir observaciones
dentro de dicho plazo a la diligencia autorizada por el tribunal.

106
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

La resolución del tribunal es, entonces, “como se pide, con citación”. Si


la contraparte no se opone, la actuación puede llevarse a efecto

En cambio, si ella se opone, la oposición se tramita como incidente, es


decir, se ordena traslado a la parte contraria. Posteriormente, recibido o
no el incidente a prueba, según el caso, el tribunal decide si mantiene o
deja sin efecto la autorización de la diligencia en cuestión.
En todo caso, la actuación no puede verificarse mientras no sea resuelto
el incidente.

Ejemplos señalados en la ley

El artículo 233 del Código señala que “Cuando se solicite la ejecución


de una sentencia ante el tribunal que la dictó dentro del plazo de un año
contado desde que la ejecución se hizo exigible, si la ley no ha dispuesto
otra forma especial de cumplirla, se ordenará su cumplimiento con
citación de la persona en contra de quien se pide”.

El artículo 336 preceptúa que “El aumento extraordinario para rendir


pmeba dentro de la República se otorgará con previa citación...”

3.- Con audiencia de la de la parte contra quien se pide

Cuando una diligencia se decreta con audiencia, el tribunal no accede


desde luego a ella, sino que, da traslado de la petición de diligencia a
la parte contraria la cual puede formular oposiciones dentro del plazo
de 3 días.
Posteriormente, y una vez que el tribunal tenga conocimiento de los
puntos de vista de las partes, decide si accede o no a la diligencia
solicitada.

Por ejemplo, el artículo 336 señala que el aumento extraordinario para


rendir prueba fuera de la República se decretará con audiencia de la
parte contraria.

107
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

TEMA 14
LOS PRINCIPIOS PROCESALES

I.- CONCEPTO

para referirse a las ideas o bases fundamentales que caracterizan los


sistemas procesales

2.- ANÁLISIS DE LOS PRIN CIPIO S

a) Principios de oralidad y de escritura

El principio de la oralidad rige cuando las alegaciones, la prueba y las


conclusiones se presentan al juez, en forma mayoritaria, de viva voz.

Por el contrario, el principio de la escritura es aquel en que las


actuaciones son mayoritariamente escritas. La escritura es la forma
normal de comunicación entre las partes y el juez.

Decimos “mayoritariamente” pues es difícil encontrar sistemas


solamente orales o absolutamente escritos.

b) Principios de mediación y de inm ediación

La inmediación es el principio en virtud del cual se procura asegurar qué


el juez o tribunal se halle en permanente e íntima vinculación personal
con los sujetos y elementos que intervienen en el proceso, recibiendo
directamente las alegaciones de las partes y las aportaciones probatorias
a fin de que pueda conocer en toda su magnificación el material d i
la causa desde el principio de ella hasta su término en donde ha dé
pronunciar la sentencia que lo resuelva.

Este principio de la inmediación aparece en nuestro sistema procesal


civil, aun cuando en la práctica no se aplica, al indicarse, por ejemplo^
que los testigos deben ser examinados por el juez y que éste esta
facultado para tomar la prueba confesional.

108
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN D E GRADO

En cambio la mediación, es el principio en virtud del cual el juez o


tribunal no se halla en permanente e íntima vinculación personal con los
sujetos y elementos que intervienen en el proceso, sino que tal contacto
o vinculación tiene lugar a través de un intemiediario.

c) Principios dispositivo e inquisitivo

Estos principios se relacionan con la preponderancia de la iniciativa de


las partes o del juez en el aporte, reconstrucción y comprobación de los
hechos trascendentes para la resolución final del juicio.

Se había de principio dispositivo para referirse al sistema en que la


iniciativa queda reservada, principalmente, a las partes, limitándose la
intervención del juez a la dirección fonnal.

En el principio inquisitivo, en cambio, es el juez el que tiene un rol


principal.

d) Principios de continuidad y de concentración

El principio de la continuidad implica que la causa se desarrolla a


través de diversas etapas constituidas cada una de ellas por una serie
de actuaciones que deben desenvolverse, separada y sucesivamente,
abarcando el procedimiento un lapso relativamente prolongado

El principio de la concentración, en cambio, tiene por finalidad reunir


o concentrar en una sola audiencia o en el menor número de audiencias
el desarrollo del proceso.

e) Principio de la publicidad y principio del secreto

El principio de la publicidad implica que los actos procesales, por regla


general, deben ser públicos lo que garantiza una mejor administración
de justicia.

El principio del secreto, sobre todo en materia procesal penal, es una


manifestación del maligno sistema inquisitivo, pues el proceso no puede

109
JORGE DANILO CORREA SELAME

ser conocido, no solamente por terceros, sino que, por los propios
interesados.

f ) Principio de instancia de parte y de im pulso oficial

El impulso procesal puede provenir del juez o de las partes. El impulso


procesal ha sido definido como la fuerza o actividad que pone en
movimiento al proceso y lo hace avanzar hasta su fin, una vez iniciado.

g) Principios de bilateralidady de unilateralidad

El principio de igualdad domina el proceso y significa una garantía


fundamental para las partes. Importa el tratamiento igualitario a los
litigantes y se entiende que resulta del principio constitucional de
igualdad ante la ley.

La igualdad, supone la bilateralidad y la contradicción, esto es que


el proceso se desarrolla, aunque bajo la dirección del juez, entre las
dos partes, con idénticas oportunidades de ser oídas y admitida 1|
contestación de una a lo afirmado por la otra, de modo de buscar, de
esa manera, la verdad. El juez, al sentenciar, conoce los argumentos de
ambas partes.

El principio del formalismo es llamado también de la legalidad de forma


y, el del informalismo, como libertad de forma o desformalismo.
El principio del formalismo implica que las actuaciones procesales
deben ajustarse a las prescripciones que en cada caso determina el
legislador.

En cambio el informalismo, se limita a mencionar los correspondientes


actos procesales, dejando su realización al buen criterio, a la experiencia
profesional de los que intervienen en la administración de justicia.

El informalismo encuentra aplicación en los casos en que la ley no


señala un procedimiento especial para la realización de un acto, por

no
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

lo que deben reputarse admitidas todas aquéllas formas que tienden a


lograr los objetivos del mismo,

i) Principios de la fundabilidad y de m fundabitidad

El principio de la fundabilidad reviste una serie de manifestaciones,


tanto para las partes, como para los jueces.

El N° 4 del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil señala,


como uno de los requisitos de la demanda, el que ella contenga “La
exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se
apoya”.
Y el artículo 309 N° 3, indica como requisito de la contestación de la
demanda el que señale “Las excepciones que se oponen a la demanda y
la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se
apoyan”.
En lo que respecta a los jueces, sus resoluciones, y no solo la sentencia,
requieren ser fundadas.

El artículo 170 del Código preceptúa que, entre otras menciones, las
sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda
que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales,
deben contener: “4o. Las consideraciones de hecho o de derecho que
sirven de fundamento a la sentencia.”

El artículo 36 del Código Procesal Penal señala: “Será obligación del


tribunal fundamentar las resoluciones que dictare, con excepción de
aquellas que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite. La
fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, los motivos
de hecho y de derecho en que se basaren las decisiones tomadas.

La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención


de los medios de prueba o solicitudes de los intervinieres no sustituirá
en caso alguno la fundamentación.”

j) Principios de la preclusión y del desenvolvim iento libre

m
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

El principio de la preclusión se opone al sistema del desenvolvimiento


libre, el que implica la libertad de las partes para introducir en la
instancia, en cualquier tiempo, argumentos de hecho y de derecho o
producción de pruebas, libertad que sólo cesa cuando la vista de la
causa se cierra por suficientemente debatida.

La preclusión, etimológicamente, deriva de la voz latinapreclusio, que


significa cerrar, impedir, cortar el paso.

Para Eduardo Couture el principio de la preclusión es aquel que importa


la pérdida, extinción o consumación de una actividad procesal.

A través de la preclusión se produce el efecto que tiene una etapa


procesal de clausurar la anterior, la que permanece firme. El proceso
luego, puede avanzar pero no retroceder.

k) Principio de apreciación probatoria

El juez da o no da por acreditados los hechos controvertidos, en su


sentencia, y ello, en la medida que esos hechos hayan sido probados.

Para llegar a esa conclusión, el juez tiene, básicamente, tres sistemas:

a) Sistema de la prueba legal;

b) Sistema de la libre convicción; y

c) Sistema de la sana crítica.

En el sistema de la prueba legal, tasada o formal, la ley determina


los medios probatorios que se pueden hacer valer en el juicio como,
asimismo, señala al juez el mérito probatorio o eficacia de las diversas
pruebas que se rinden por las partes.

El sistema de la libre apreciación de la prueba o de la libre convicción


es aquel en que todo el establecimiento de la verdad jurídica queda
entregado a la conciencia del juez, el que no está obligado por ninguna
regla legal, y ni siquiera debe dar cuenta al fallar, de los medios por los
que se convenció.
112
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

El si stema de la sana crítica es la manifestación del correcto entendimiento


humano, contingente y variable con relación a la expresión del tiempo
y lugar, pero estable y permanente en cuanto a los principios lógicos en
que debe fundarse la sentencia, ello al decir de Eduardo Couture.

l) Principio de la econom ía procesal

El proceso, como actividad dinámica que se desarrolla durante cierto


lapso, abarca un tiempo.

Ese tiempo implica, naturalmente, una demora en obtener el


pronunciamiento judicial, que es el fin perseguido. Significa un lapso
en el cual las partes deben realizar un esfuerzo, inclusive económico,
como también el Estado. El principio de economía procesal, tiende a
evitar esa pérdida de tiempo.

m) Principio de la buena fe procesal

Este principio también es conocido como principio de lealtad, buena fe


y probidad y reclama una conducta de las partes en el proceso acorde
con la moral.

Como sostiene Véscovi, “desde que se deja de concebir el proceso como


un duelo privado en el cual el juez era sólo el árbitro y las partes podían
usar de todas las artimañas, argucias y armas contra el adversario para
confundirlo, y se proclama la finalidad públicadel propio proceso civil,
se comenzó a reclamar de los litigantes una conducta adecuada a ese fin
y a atribuir al juzgador mayores facultades para imponer el fair play”.
Según Eduardo Couture buena fe procesal es la calidad jurídica de la
conducta legalmente exigida de actuar en el proceso con probidad, con
el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón.

113
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

TEMAIS
DISPOSICIONES COMUNES A TODO
PROCEDIMIENTO

1. - EL PRO CED IM IEN TO

El procedimiento es el conjunto de principios y disposiciones que


determinan la forma como los tribunales, conociendo de las causas
civiles, conocen, juzgan y hacen ejecutar lo juzgado y como intervienen
en los actos judiciales no contenciosos.

El procedimiento, entonces, supone una serie de actos en que el actor


formula sus pretensiones, el demandado opone su defensa, ambos ofrecen
sus pruebas y el juez dicta sentencia decidiendo el asunto debatido.

2. - PLURALIDAD DE ACCIONES

El artículo 17 del Código señala que “En un mismo juicio podrán


entablarse dos o más acciones con tal que no sean incompatibles.

Sin embargo, podrán proponerse en una misma demanda dos o más


acciones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria
de otra.”

3. - LAS PARTES EN EL PRO CESO

Los elementos constitutivos del juicio son la existencia de una contienda;


la existencia de un tribunal que resuelva la contienda; y la existencia de
partes contendientes.
La calidad de parte la da la titularidad activa o pasiva de una pretensión.

a) Clasificación

Las partes que normalmente intervienen en un juicio son el demandante


y el demandado.

Además de esas partes que reciben la denominación de partes principales

114
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

o directas, pueden intervenir otras personas que pueden tener un interés


actual en el resultado del juicio y que reciben el nombre de partes
indirectas o terceros.

Son terceros aquellas personas que sin ser partes directas en el juicio
intervienen en el por tener un interés actual en su resultado.

De las ideas precedentes fluye que las partes se clasifiquen en: Partes
directas o principales y en Paites Indirectas o Terceros.

b) Partes directas o principales

Estas partes son designadas como demandante y como demandado,


según el rol que tengan en el juicio.

No obstante lo anterior, a estas partes se les puede designar con otros


nombres de acuerdo a la naturaleza del juicio o del recurso en que
intervengan.

En el juicio ejecutivo se habla de ejecutante y ejecutado En las querellas


posesorias se puede hablar de querellante y querellado.
Pueden denominarse apelante y apelado, según se interponga el recurso
de apelación o no se deduzca.

También se puede hablar de recurrente y el sujeto pasivo pasa a llamarse


recurrido.

1. Demandante: es la parte que pide el reconocimiento o la declaración de


un derecho, o bien aquel que formula una pretensión respecto de otra parte.

2. Demandado: es la parte contra quien se dirige la acción o se formula


la pretensión, es aquel contra quien se pide algo.

c) Pluralidad de partes litigantes

La relación procesal que se forma en todo juicio puede ser simple o


múltiple.

Es simple, cuando interviene un demandante y un demandado; y


115
JORGE DANILO CORREA SELAM É

es múltiple, cuando una parte o ambas están formadas por varios


demandantes o por varios demandados o por varios demandantes y
demandados a la vez.

Cuando se produce esta última situación, se dice que hay pluralidad de


partes.

Estas personas que litigm conjuntamente, ya sea como demandantes o


como demandados, se llaman colitigantes o litis consortes.

Casos en que tiene lugar la pluralidad de partes

L - Cuando se deduce la m ism a acción: en un mismo juicio pueden


intervenir como demandantes o demandados varias personas siempre
que se deduzca la misma acción.

2. - Cuando se deduzcan acciones que em anen directa e inm ediatam ente


de un m ism o hecho: pueden también intervenir como demandantes o
demandados según el artículo 18 siempre que se deduzcan acciones
diversas que emanen directa e inmediatamente de un m ism o hecho.

3. - Cuando se procede conjuntam ente p o r m uchos o contra m uchos en


los casos que autoriza la ley: también de acuerdo al artículo 18 puede
existir litis consorcio cuando se procede conjuntamente por muchos o
contra muchos en los casos que autoriza la ley

d) Casos en que es obligatorio actuar conjuntam ente m ediante


procurador com ún

Existen ciertos casos que contempla el legislador en que es necesario


litigar conjuntamente.
A esta situación se refiere el artículo 19: “Si son dos o más las partes
que entablan una demanda o gestión judicial y deducen las mismas
acciones, deberán obrar todas conjuntamente, constituyendo un solo
mandatario.

La misma regla se aplicará a los demandados cuando sean dos o más y

116
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

opongan idénticas excepciones o defensas, ”

La norma no sólo ordena obrar conjuntamente, sino que, además,


dispone que se debe constituir un sólo procurador o mandatario común.

e) Forma de designar un procurador com ún

Esta materia se encuentra regulada por los artículos 12 y 13 del Código,


de los que, en resumen, se desprenden las siguientes normas:

a) En los casos de que trata el artículo 19, el procurador común debe


ser nombrado por acuerdo de las partes a quienes haya de representar.

b) El nombramiento deberá hacerse dentro del término razonable que


señale el tribunal.

c) Si por omisión de todas las partes o por falta de avenimiento entre


ellas no se hace el nombramiento dentro del término indicado en la letra
anterior, lo hará el tribunal que conozca de la causa, debiendo, en este
caso, recaer el nombramiento en un procurador del número o en una de
las partes que haya concurrido.

d) Si la omisión es de alguna o algunas de las partes, el nombramiento


hecho por la otra u otras valdrá respecto de todas.

f) Revocación del nom bram iento de procurador com ún

Una vez verificado el nombramiento de procurador común por las


partes o por el tribunal en subsidio, esa designación puede revocarse
por el acuerdo unánime de las partes o bien por el tribunal a petición de
alguna de esas partes, habiendo motivos que lo justifiquen.
Los procedimientos a que de lugar la revocación se siguen en cuaderno
separado y no suspenden el curso de la causa.

La revocación producirá sus efectos sólo una vez que se haya constituido
el nuevo procurador. (Art. 14 CPC.)

117
JORGE DANILO CORREA SELAM É

g) Capacidad de las partes

En materia de capacidad de las partes, es preciso distinguir tres


situaciones:

a) Capacidad para ser parte en juicio;

b) Capacidad para comparecer enjuicio o capacidad procesal; y

c) Capacidad para pedir en juicio, conocida también con el nombre de


ius postulandi o capacidad de postulación.

V\ Capacidad para ser parte en ju ic io

Para ser parte como titular de una relación jurídica procesal basta tener
la capacidad de goce que reglamentan las leyes civiles y que es la aptitud
legal para adquirir derechos.

Esta capacidad de goce es un atributo de la personalidad por lo que


ninguna persona carece de ella.

2* Capacidad para comparecer en ju icio o capacidad procesal


(Representación Judicial)

Para ser parte, basta ser titular de una pretensión fundada o infundada,
aún cuando ese titular no pueda ejercer directamente la acción
correspondiente para hacer valer su pretensión.

Esta capacidad procesal es la aptitud legal que se requiere para


comparecer ante los tribunales de justicia o para actuar en juicio por si
mismo.
Esta capacidad para comparecer en juicio la poseen todas las personas
que según la ley sustantiva son capaces de ejercitar derechos por si
mismo sin el ministerio o autorización de otras, es decir, aquellas
personas que tienen capacidad de ejercicio. Por lo tanto, la capacidad
procesal es sinónima de la capacidad de ejercicio que regulan las leyes
sustantivas.

118
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Esta capacidad procesal faculta sólo a los capaces de ejercicio para


comparecer ante los tribunales solicitando por sí, o en representación
de otro, la declaración de un derecho.

La persona que carece de capacidad procesal debe suplir su incapacidad


de acuerdo a las normas materiales que están contenidas en el Código
Civil, en el Código de Comercio, o en la ley respectiva.

Lo anterior, implica que ellas deberán comparecer ante los tribunales


por intermedio de sus representantes o autorizados por ellos en el caso
de los relativamente incapaces o a través de sus representantes legales,
en el caso de los absolutamente incapaces.

Cuando esos incapaces actúan por intermedio de sus representantes se


dice que están representados y esa representación recibe el nombre de
representación judicial, la que se rige por las normas del Código Civil.

En el caso que una persona que no tenga esta capacidad procesal inicie
un litigio asumiendo el rol de demandante, el demandado puede oponer
la excepción dilatoria consagrada en el artículo 303 N° 2 del Código.

Si es ei demandando el que carece de la capacidad procesal y no obstante


ello se le notifica la demanda, él puede oponer la excepción dilatoria del
N° 6 del referido artículo 303. Si el juicio se continúa, con todos sus
trámites, la sentencia que llegue a dictarse en él puede ser impugnada a
través de un recurso de casación en la forma por falta de emplazamiento
legal. (Art. 768 N° 9 en relación con el Art. 795 N° 1)

El demandado, además, puede promover un incidente de nulidad de


todo lo obrado basándose en el articulo 83 del Código y, el juez, puede
corregir de oficio estos vicios haciendo uso de la facultad concedida por
el artículo 84.

3a. Capacidad para pedir en ju icio o ius postulandi (Representación


procesal)

Para intervenir durante el proceso, haciendo peticiones o solicitando

119
JORGE DANILO CORREA SELAM É

diligencias, se requiere de una capacidad especial.

El fundamento de ello radica en que el desarrollo del conjunto complejo


de actos jurídicos que forman y estructuran él proceso, requiere de una
capacidad especial, técnica, típica del Derecho Procesal, que se conoce
con el nombre de derecho de pedir en juicio o ius postulandi.

Esta capacidad especial está reglamentada sólo en las leyes procesales


y a ella nos referimos al tratar las normas de comparecencia en juicio.

Mediante las peticiones que estas personas formulan se logra el


desarrollo de la relación jurídica procesal hasta llegar a la decisión de
la cuestión controvertida.

Las personas que carecen del ius postulandi necesitan buscar el ministerio
de ciertas personas para actuar en el proceso so pena que si así no lo
hacen sus peticiones se declaran inadmisibles o improcedentes. Luego,
suplen su incapacidad técnica con esta representación típica, especial
llamada representación procesal regulada en las leyes procesales.

El representante se llama procurador y el representado, poderdante y la


fuente de esta representación es el poder o mandato judicial.

h) Partes indirectas o terceros

Los terceros son personas distintas del actor y del demandado y


comparecen al juicio una vez que éste se ha iniciado y lo hacen por
tener un interés comprometido en él, un derecho comprometido y no
meras expectativas.
En esta intervención, el tercero puede adoptar posiciones armónicas
o contradictorias con las que sostienen las partes principales o
independientes.

Concepto: son terceros las personas que sin ser partes directas en el
juicio intervienen en él una vez iniciado, por tener interés actual en
su resultado, sosteniendo posiciones armónicas, contradictorias o

120
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE G R A D O

independientes con las de las partes directos.

Esta intervención de terceros en un juicio, se conoce con el nombre de


tercería, que es la intervención de un tercero que se presenta a un juicio
entablado por dos o más litigantes, ya sea coadyuvando al derecho de
alguno de ellos, ya sea deduciendo el suyo propio con exclusión de los
otros.

No obstante tal denominación, el vocablo “tercerías” aparece reservado


para aquellos terceros que pueden comparecer en un juicio ejecutivo.

i) Adm isibilidad de ¡a intervención de terceros

La regla general consiste en que en los diferentes procedimientos se


admita la intervención de los terceros señalados.

Esta regla general admite algunas excepciones, pues la ley, respecto de


algunos procedimientos, sólo admite la intervención de los terceros que
ella indica, como es el caso del artículo 518 del Código respecto del
juicio ejecutivo.

j) Clases de terceros

Los terceros pueden ser coadyuvantes, excíuyentes e independientes.

k) Terceros Coadyuvantes (Art. 23 inciso primero)

Los terceros coadyuvantes son aquellos que, sin ser partes directas en el
juicio, intervienen en él una vez iniciado, por tener interés actual en su
resultado, sosteniendo posiciones armónicas y concordantes con las de
una de las partes directas.
El artículo 23 inciso primero del Código dispone: “Los que, sin ser partes
directas en el juicio, tengan interés actual en sus resultados, podrán en
cualquier estado de él intervenir como coadyuvantes, y tendrán en tal
caso los mismos derechos que concede el artículo 16 a cada una de las
partes representadas por un procurador común, continuando el juicio en
el estado en que se encuentre.”

121
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

Los terceros coadyuvantes intervienen en ei juicio con posterioridad


a su inicio y se colocan en la misma posición procesal que una de las
partes directas, ya sea el demandante o el demandado, dependiendo con
cual de ellos lo ligue un interés común.
Su intervención estará destinada a apoyar la posición del que sostiene el
derecho que él también hace suyo, por eso es que la ley equipara a este
tercero coadyuvante con la parte misma a quien coadyuva.

Este tipo de tercero constituye con la parte directa a la que apoya una
sola identidad y, por ende, tienen los mismos derechos que le concede
el artículo 16 a cada una de las partes representadas por un procurador
común. (Art. 23 incisos Ioy 2o )

l) Terceros excluy entes (artículo 22)

Son terceros excluy entes aquellos que concurren al juicio reclamando un


derecho propio e incompatible con el que pretenden las partes principales.

El artículo 22 del Código preceptúa; “Si durante la secuela del juicio


se presenta alguien reclamando sobre la cosa litigada derechos
incompatibles con los de las otras partes, admitirá el tribunal sus
gestiones en la forma establecida por el articulo 16 y se entenderá que
acepta todo lo obrado antes de su presentación, continuando el juicio en
el estado en que se encuentre.”

La situación jurídica de este tercero es diferente a la de ambas partes, ya


que los intereses que él invoca, son contrarios a los de ellas.
Este tercero concurre al juicio con el fin de reclamar un derecho propio
que se contrapone al de las partes y no se confunde, como sucede con el
coadyuvante, con ninguna de las dos partes en el pleito.
La intervención de este tipo de tercero la admite el legislador con el fin
de evitar dos juicios sucesivos contra el demandante y el demandado, es
decir, se admite por razones de economía procesal. Se evitan, además,
posibles sentencias contradictorias sobre la misma materia.

m) Terceros Independientes

122
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Son terceros independientes los que sostienen un interés propio,


independiente y autónomo del de las partes directas

El inciso final del artículo 23 del Código señala; “Si el interés invocado
por el tercero es independiente del que corresponde en el juicio a las dos
partes, se observará lo dispuesto en el artículo anterior.”

n) Intervención forzada de terceros

Se puede distinguir entre la intervención voluntaria de terceros al juicio


y la intervención forzada.

La concurrencia voluntaria de terceros al juicio puede revestir el carácter


de coadyuvante, excluyente o independiente.

La forzada, en cambio, es el llamamiento de terceros al juicio, a


requerimiento del demandante o del demandado, cuando se quiere
extender a un tercero los efectos del juicio así como los de la cosa
juzgada que produzca la sentencia que se dicte en él.

Como en otra parte lo anotamos, ello se produce, por ejemplo, en el


caso de la jactancia o del artículo 21 del Código.

4.- CARGAS PECU N IA RIA S A QUE ESTÁ N SU JE T O S LO S


LITIGANTES

Esta materia es tratada en el Título IV del Libro I del Código entre los
artículos 25 al 28.

Io. Los litigantes están obligados a pagar a los oficiales de la


Administración de Justicia, los derechos que los aranceles judiciales
señalen para los servicios prestados en el proceso. Ejemplo: receptores.

Cada parte debe pagar ios derechos correspondientes a las diligencias


que haya solicitado, y todas las partes, por cuotas iguales, los derechos
de las diligencias comunes, sin perjuicio del reembolso a que haya lugar
cuando por la ley o por resolución de los tribunales corresponda a otras

123
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

personas hacer el pago. (Art. 25)

2o. Los derechos de cada diligencia se deben pagar tan pronto como ésta
se evacúe^ pero ia falta de pago, no puede entorpecer, en ningún caso, la
marcha del juicio. (Art. 26)

3o, Cuando varias personas litigan conjuntamente, cada una de ellas


responderá solidariamente del pago de los derechos que a todas afecten
en conformidad a las normas anteriores, sin perjuicio de que las demás
reembolsen a la que haya pagado la cuota que les corresponda, a prorrata
de su interés en el juicio. (Art. 27)

4°. Los procuradores judiciales responderán personalmente del pago de


las costas procesales generadas durante el ejercicio de sus funciones,
que sean de cargo de sus mandantes, sin peijuicio de la responsabilidad
de éstos. (Art. 28)

5.- FORM ACIÓN DEL PRO CESO

El inciso Io del artículo 29 del Código señala que el proceso, aún cuando
debió decir el expediente, se forma con los escritos, documentos y
actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio.

Todas esas piezas, que forman el proceso, se van agrupando


sucesivamente, según el orden de su presentación, y al tiempo de
agregarlas el secretario del tribunal enumera cada foja en cifras y letras,
es decir, procede a la foliación de estos docum entos.

Sólo se exceptúan de este trámite:


Io. Aquellas piezas que por su naturaleza no pueden agrégame a la
causa; y

2o. Aquellas piezas que por motivos fundados se manden reservar fuera
del proceso. (Art. 34)

a) Concepto de escritos; los escritos son las presentaciones que hacen

124
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

las partes en el proceso y en las cuales dejan constancia en forma


solemne de las peticiones que formulan al tribunal

b) Requisitos de los escritos

Los escritos deben cumplir con ciertas exigencias al tenor de lo que


indica la ley.

1. - Deben presentarse en papel simple.

Antiguamente, los escritos debían presentarse en papel sellado,


exigencia que desapareció al modificarse el Decreto Ley N° 3475, de
1980, denominado Ley de Timbres.

2. - Deben presentarse al tribunal de la causa por conducto del secretario


respectivo. (Art. 30)

3. - Deben encabezarse con una suma.

El mismo artículo 30 agrega que los escritos deben encabezarse con una
suma que indique su contenido o el trámite de que se trata.

4 - Deben acompañarse copias simples.

El artículo 31 del Código dispone que junto con cada escrito deben
acompañarse en papel simple tantas copias cuantas sean las partes a
quienes debe notificarse la providencia que en él recaiga, y, confrontadas
dichas copias por el secretario, se entregarán a la otra u otras partes, o se
dejarán en la secretaría a disposición de ellas cuando la notificación no
se haga personalmente o por cédula.

Excepciones: la exigencia de acompañar copia no rige respecto de los


escritos que tengan por objeto a poner en el juicio, acusar rebeldías, pedir
apremios prórroga de términos, señalamiento de vistas, su suspensión y
cualesquiera otras diligencias de mera tramitación.

Sanción: si no se entregan las copias o si resulta disconformidad


substancial entre aquéllas y el escrito original, no le correrá plazo a la
125
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

parte contraria y deberá el tribunal, de plano, imponer una multa de un


cuarto a un sueldo vital.

El tribunal ordenará, además, que la parte acompañe las copias dentro


de tercero día.bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito.

Las resoluciones que se dicten en conformidad a lo señalado en el


artículo 31 son inapelables.

5.- Deben ser firmados.

Aún cuando la ley nada dice sobre el particular, existiendo sólo


referencias aisladas en distintos textos legales, se entiende que los
escritos deben ser firmados.

c) Obligaciones del secretario

Una vez que un escrito ha sido presentado, el secretario debe cumplir


con las siguientes obligaciones;

I a. Debe estampar, en cada foja, la fecha y su media firma o un sello.

En primer término, el secretario debe estampar, en el mismo día en que


fue presentado el escrito, en cada foja, la fecha de presentación y su
media firma o, en su defecto, un sello autorizado por la respectiva Corte
de Apelaciones que contenga la designación del juzgado que lo recibe y
la fecha de su presentación.

En la práctica, precisamente es el sistema de estampar ese sello lo que


se utiliza lo que es conocido, en el lenguaje forense, como “cargo”.
(Alt. 32)

2a. Debe dar recibo de los documentos si las partes lo solicitan.

El secretario, de acuerdo con la misma norma, debe dar recibo de los


documentos que se entreguen, siempre que lo exija la parte que los
presenta, no pudiendo cobrar derecho alguno por esta obligación ni por
aquellas señaladas precedentemente.

126
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

3a, El secretario debe hacer llegar al juez para que este emita el
pronunciamiento que corresponda en derecho, el mismo día en que se le
entregue el escrito, o al día siguiente hábil si la entrega se hace después
de la hora contemplada por el tribunal para ese fin. (A rt 33)

En casos urgentes, el interesado puede recabar el despacho inmediato


de su escrito, aún cuando esté fuera de la hora asignada para ello.

Ahora bien, con la finalidad de facilitar la labor del juez y de no recargarlo


de un trabajo excesivo, los secretarios abogados de los juzgados civiles
deben dictar por sí solos los decretos, providencias o proveídos las que
serán autorizadas por el oficial primero de secretaría.

La reposición que pueda intentarse contra estos decretos, providencias


o proveídos, la debe resolver el juez.

6.- CUSTODIA D EL EXPED IEN TE

El proceso debe mantenerse en custodia en la oficina del secretario y


bajo su responsabilidad. (Art. 36)
Los autos o expedientes no pueden retirarse de la secretaría sino por las
personas y en los casos que expresamente contempla la ley.

A este respecto, el artículo 37 del Código señala:

“Siempre que los tribunales pidan o hayan de oír dictamen por


escrito del respectivo fiscal judicial o de los defensores públicos, el
secretario entregará el proceso a aquellos funcionarios, exigiendo el
correspondiente recibo. Lo mismo se observará cuando haya de remitirse
el proceso a una oficina distinta de aquella en que se ha formado.
Si los funcionarios a quienes se pide dictamen retardan la devolución
del proceso, podrá el tribunal señalarles un plazo razonable para que la
efectúen, y ordenar a su vencimiento que se recojan por el secretario
los autos.

En aquellos casos en que otro tribunal requiera la remisión del expediente


original o de algún cuaderno o piezas del proceso, el trámite se cumplirá

127
JORGE DANICO CORREA SELAMÉ

remitiendo, a costa del peticionario o de la parte que hubiere interpuesto


el recurso o realizado la gestión que origina la petición, las copias o
fotocopias respectivas.

Estas deberán ser debidamente certificadas, en cada hoja, por el secretario


del tribunal. Se enviará el expediente original sólo en caso que haya
imposibilidad para sacar fotocopias en el lugar de asiento del tribunal,
lo que certificará el secretario. En casos urgentes o cuando el tribunal lo
estime necesario, por resolución fundada, o cuando el expediente tenga
más de doscientas cincuenta fojas podrá remitirse el original ”

En la práctica, los expedientes quedan en la secretaría del tribunal y


es ahí donde debe entenderse que el secretario debe mantenerlo bajo
su custodia y responsabilidad. En secretaría, el expediente queda a
disposición de las partes y del público para su libre consulta, salvo las
excepciones que señale la ley.

a) Desglose de piezas del proceso

Una vez que se agregan los escritos, documentos, y en general, alguna


pieza al proceso o expediente, él o ella no puede ser retirado de dicho
expediente a menos que el tribunal a petición de parte ordene el retiro
de una o más piezas. Ese retiro se conoce con el nombre de desglose.
(Alt. 29)

Siempre que se desglose una o más piezas del proceso, debe colocarse
en su lugar, una nueva foja con la indicación del decreto que ordenó el
desglose, y el número y naturaleza de las piezas desglosadas. (Art 35)
No por el hecho de este retiro o desglose se altera la enumeración de
las piezas que quedan en el proceso, sino que, la foliación se conserva
también en aquellas partes que se separaron y que se agregan a un nuevo
expediente del que pasan a formar parte.

b) Reconstitución del expediente

La reconstitución del expediente tiene lugar cuando éste se pierde,


extravía o destruye, por lo que es necesario proceder a reconstituirlo.

128
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAM EN DE GRADO

En el Código de Procedimiento Civil, el legislador no ha indicado e!


procedimiento a seguir para lograr la reconstitución del expediente.

Tratándose de materias criminales, los artículos 40 y 41 del Código


Procesal Penal disponen que el registro de las actuaciones realizadas
por o ante el juez de garantía contendrá una relación resumida de la
actuación, de modo tal que refleje fielmente la parte esencial de lo
actuado y describa las circunstancias en las cuales la actuación se
hubiere llevado a cabo; y que el juicio oral deberá ser registrado en
forma íntegra, por cualquier medio que asegure fidelidad.

Con respecto a los daños de los registros, el artículo 43 de ese Código


preceptúa que mientras dure la investigación o el respectivo proceso, la
conservación de los registros estará a cargo del juzgado de garantía y
del tribunal de juicio oral en lo penal respectivo, de conformidad a lo
previsto en el Código Orgánico de Tribunales.

Cuando, por cualquier causa, se viere dañado el soporte material del


registro afectando su contenido, el tribunal ordenará reemplazarlo
en todo o parte por una copia fiel, que obtendrá de quien la tuviere,
si no dispusiere de ella directamente; y si'n o existe copia fiel, las
resoluciones se dictarán nuevamente, para lo cual el tribunal reunirá los
antecedentes que le permitan fundamentar su preexistencia y contenido,
y las actuaciones se repetirán con las formalidades previstas para cada
caso, pero, no será necesario volver a dictar las resoluciones o repetir
las actuaciones que sean el antecedente de resoluciones conocidas o en
etapa de cumplimiento o ejecución.
En atención a lo dicho más arriba respecto a los expedientes civiles,
ante la ausencia de normas, existen diversas opiniones acerca de la
reconstitución.

Algunos sostienen que para reconstituir un expediente debe aplicarse el


procedimiento ordinario, basándose en el artículo 3° del Código. Otros
opinan que debe aplicarse el procedimiento sumario, por requerirse una
tramitación rápida, apoyándose el artículo 680 inciso primero del Código.

Una tercera tesis, señala que, para reconstituir un expediente, es preciso


acudir al procedimiento incidental. En la práctica, este es el procedimiento

129
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

que se emplea por tratarse de una cuestión accesoria al juicio.

7.- LOS PLAZOS O TÉRM INOS

a) Concepto

El Código de Procedimiento Civil no contiene una definición acerca


de qué es el plazo. La doctrina, por su parte, define al plazo como el
hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio o la extinción de un
derecho.

b) Clasificaciones de los plazos

Los plazos son susceptibles de clasificarse según los distintos puntos de


vista o criterios que se consideren.

Atendiendo a su origen: plazo legal, plazo judicial y plazo


convencional.

Plazo legal: es aquel que fija o señala la ley.

Plazo judicial: es el señalado por el juez cuando la ley lo autoriza.


Ejemplo: el artículo 302 faculta al ju ez para ampliar el plazo para
notificar la concesión de una medida precautoria.
Plazo convencional: es el que emana del acuerdo de voluntad de las
partes. Ejemplo: el artículo 328 inciso segundo del Código permite a las
partes reducir el término probatorio.

La norma general es que los plazos sean fijados por la ley. Los plazos
judiciales y los convencionales tienen un carácter excepcional.

//.- Considerando su m om ento de iniciación: plazo individual y plazo


común. (Art. 65)

Plazo individual: es aquel que comienza a correr para cada parte desde
el día de su notificación. Ejemplo: el plazo para apelar. (Art. 189)

Plazo com ún: es aquel que corre conjuntamente para todas las parte!

130
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

desde el momento de la última notificación. Ejemplo: el término


probatorio. (Art. 327)

Lo normal es que los términos sean individuales y la excepción es que


sean comunes, por lo que para que un plazo sea común, es preciso que
la ley lo diga expresamente.

///.- Considerando el m om ento en que e l plazo expira: plazo fatal y


plazo no fatal.

Plazofatal: es aquel que transcurrido el tiempo que la ley señala extingue


el derecho que debió ejercitarse dentro de él por el sólo ministerio de
la ley.

La importancia de este plazo radica en que extingue el derecho que


debió ejercerse dentro del plazo por el sólo ministerio de la ley.

Plazo no fa ta l: es aquel que no extingue el ejercicio del derecho por el


sólo transcurso del tiempo que la ley señala, sino que, es preciso que el
tribunal, a petición de parte interesada, declare que ha transcurrido el
término y, en consecuencia, dé por cumplido o evacuado el trámite de
que se trata.

Sobre esta materia el inciso primero del artículo 64 del Código señala:

“Los plazos que señala este Código son fatales cualquiera sea la forma
en que se exprese, salvo aquellos establecidos para la realización de
actuaciones propias del tribunal. En consecuencia, la posibilidad de
ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar el acto se extingue al
vencimiento del plazo. En estos casos el tribunal, de oficio o a petición
de parte, proveerá lo que convenga para la prosecución del juicio, sin
necesidad de certificado previo.”

Por lo tanto, todos los plazos establecidos en el Código son fatales, salvo
que ellos se encuentren establecidos para realización de actuaciones por
el tribunal como, por ejemplo, el plazo para dictar sentencia.

131
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

IV - Considerando la unidad de tiem po que constituye el plazo: plazos


de días, plazos de meses y plazos de años. (Arts. 48 y 50 C. Civil y 66
C. R C.)

Plazo de día: es aquel que considera, como unidad de tiempo, al día.


Ejemplo: plazo de 5 días.

Plazo de meses: es aquel que considera como unidad de tiempo al mes.


Ejemplo: en general el plazo necesario para que opere el abandono del
procedimiento es de 6 meses. (Art. 152)

Plazo de año: es aquel que considera al año como unidad de tiempo.


Ejemplo: la prescripción de la acción ejecutiva cuyo plazo, de acuerdo
al artículo 442 del Código, es de 3 años.

V- Considerando su extensión: plazos prorrogables y plazos


improrrogables. (Arts. 67 y 68 C. P. C.)
Plazo prorrogabíe: es aquel que puede extenderse más allá del numero
de unidades de tiempo que la ley señala.

Plazo improrrogable: es aquel que no puede extenderse o ampliarse


más allá del número de unidades de tiempo que la ley señala.

Con arreglo a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Código.

L- Son prorrogables los términos señalados por el tribunal pero, para


que pueda concederse la prórroga es necesario:

Io. Que se pida antes del vencimiento del término; y

2o. Que se alegue justa causa, la cual será apreciada por el tribunal
prudencialmente.

2.- En ningún caso podrá la prórroga ampliar el término más allá de los
días asignados por la ley.

De estas normas se colige que los plazos judiciales son prorrogables, en

132
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

cambio, aquellos legales, por regla general, son improrrogables

Excepcionalmente, los plazos legales pueden prorrogarse cuando la ley


faculta, expresa y determinadamente, al tribunal para ello. Ejemplo:
artículo 340.

VI.- Considerando si se suspenden o no: plazos de días hábiles y


plazos de días corridos.

Plazo de días hábiles: es aquel que se suspende durante los días que la
ley señala como feriados.

Plazo de días corridos: es aquel que no se suspende durante los días


feriados y, por ende, corren todos los días.
Como ya hemos dicho, son feriados aquellos días que la ley indica y,
además, los comprendidos en el tiempo de vacaciones de cada año que
comienza el 1 de febrero hasta el primer día hábil de marzo. (Art. 313
C. O. T.)

c) Forma de com putar los plazos

El cómputo de los plazos se rige por los artículos 48,49 y 50 del Código
Civil y por el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, normas de
las cuales se coligen las siguientes situaciones:

IoTodos Jos plazos de días, meses o años de que se haga mención en las
leyes o en ios decretos del Presidente de la República, de los tribunales
o juzgados, se entenderá que han de ser completos; y correrán además
hasta la medianoche del último día del plazo.
El primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un
mismo número en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser,
por consiguiente, de 28, 29, 30 ó 31 días, y el plazo de un año de 365 ó
366 días, según los casos.

Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constare de


más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere

133
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede al


segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes.

Se aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones de


edad, y en general a cualesquiera de los plazos o términos prescritos
en las leyes o en los actos de las autoridades chilenas; salvo que en las
mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa. (Art. 48 C.
C.)

2o Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto


plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la medianoche en que
termina el último día del plazo; y cuando se exige que haya transcurrido
un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se
entenderá que estos derechos no nacen o expiran sino después de la
medianoche en que termine el último día de dicho espacio de tiempo.
(Art. 49 C. C.)

3o En los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos


del Presidente de la República, o de los tribunales o juzgados, se
comprenderán aun los días feriados; a menos que el plazo señalado sea
de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los
feriados. (Art. 50 C. C.)

4o Los términos de días que establece el Código de Procedimiento Civil,


se entenderán suspendidos durante los feriados, salvo que el tribunal,
por motivos justificados, haya dispuesto expresamente lo contrario.

Lo anterior no regirá con los asuntos indicados en el inciso 2o del


artículo 314 del Código Orgánico de Tribunales respecto del feriado de
vacaciones. (Art. 66 C. P. C.)
Para referirse a este tipo de plazos algunos autores los distinguen con
el nombre de continuos (si se cuentan en días corridos) o discontinuos
(si se suspenden durante los feriados).

8.- LA S R EBELD ÍA S

Las rebeldías se encuentran tratadas en el Título VIII del Libro I del

134
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Código entre los artículos 78 y 81

a) Concepto

En forma genérica, rebeldía es la declaración de la pérdida del ejercicio


del derecho de que se trata en atención a no haber sido ejercido
oportunamente.

Los términos judiciales expiran sólo por la declaración de rebeldía que


el tribunal haga respecto de la parte que no aprovechó el término.

De esta forma, mientras el tribunal no declare esa rebeldía el plazo no


expira y el litigante podrá evacuar el trámite respectivo.

El artículo 78 del Código preceptúa: “Vencido un plazo judicial para


la realización de un acto procesal sin que éste se haya practicado por
la parte respectiva, el tribunal, de oficio o a petición de parte, declarará
evacuado dicho trámite en su rebeldía y proveerá lo que convenga para
la prosecución del juicio, sin certificado previo del secretario.”

b) Efectos

En prim era instancia:

La rebeldía de un trámite sólo permite tener por cumplido en rebeldía


del afectado el trámite preciso.

Los trámites posteriores se continúan efectuando, ya sea en rebeldía o


con la comparecencia real de la parte afectada, debiendo notificársele a
ésta todas las resoluciones que recaigan en el juicio.
Para estos efectos hay que tener presente que una cosa es la acusación
de rebeldía y otra distinta la declaración de rebeldía.

Hoy en día esta rebeldía ha perdido en gran medida su trascendencia


dado el carácter de fatales de los plazos del Código de Procedimiento
Civil y queda reservada principalmente para los plazos judiciales.

135
JORGE DA NI LO CORREA SELAM É

E n segunda instancia:

La rebeldía produce efectos generales, en el sentido de que a la parte


rebelde no es necesario notificarle resolución alguna y las resoluciones
producen efecto a su respecto por el sólo hecho de pronunciarse. (A rt
202)

Por otra parte, el rebelde en la segunda instancia puede comparecer en


cualquier estado de la causa.

TEMA 16
REPRESENTACIÓN PROCESAL

La representación procesal está regulada en la Ley 18,120, de 1982,


sin perjuicio de lo dispuesto en el Libro I del Título II que lleva como
epígrafe “De la comparecencia en juicio”.

Según el artículo 4 del C. P. C., “Todapersona que deba comparecer en


ju icio a su propio nombre o como representante legal de otra, deberá
hacerlo en la form a que determine la ley”, y esa ley, es la Ley 18.120.

Este cuerpo legal tiene una norma especial que establece que si no se
tiene capacidad de pedir enjuicio se debe actuar ante los tribunales por
medio de un mandatario judicial que reúna los requisitos que exija la ley.

Excepcionalmente, el legislador permite la comparecencia personal,


bastando poseer la capacidad judicial para comparecer.

1.- PERSONAS QUE PUEDEN SER MANDATARIOS O


PROCURADORES JU D IC IA LE S

Pueden ser mandatarios o procurador judicial aquellas personas que


según la Ley 18.120 tienen iuspostulandi (Art. 2 de la ley 18,120):I

I a. Abogado habilitado para e l ejercicio de la profesión: se entiende

136
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAMEN DE GRADO

por tal, a aquel que no está suspendido del ejercicio profesional y se


encuentra al día en el pago de la patente profesional, obligación, esta
última, que se consagra en la Ley de Rentas Municipales.

Así, el artículo 32 de esta Ley dispone que se debe pagar como patente
única anual el equivalente a una unidad tributaria mensual.

En los distintos tribunales, el Secretario requiere el comprobante


respectivo.

Procurador del núm ero: el procurador del número es un auxiliar de


la administración de justicia encargado de representar a las partes.

3a. Los postulantes designados por la Corporación de Asistencia


Judicial: esta es una corporación de derecho público encargada de velar
para que puedan tener representación ante los tribunales de justicia y
defensa jurídica, las personas que carecen de los medios necesarios
para contratar abogado.

4\ Estudiantes de Derecho de tercero a quinto año: también tienen


ius postulandi los estudiantes actualmente inscritos en tercer, cuarto o
quinto año de las Escuelas de Derecho de alguna de las Universidades
autorizadas.

5*. Egresados de derecho: los egresados de estas mismas facultades


hasta tres años después de haber rendido los exámenes correspondientes,
gozan igualmente del ius postulandi.

2.- EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓ N DE D ESIGNAR


MANDATARIO JU D IC IA L

Por excepción, no se requiere esta representación a través de las personas


señaladas pudiéndose, por ende, actuar personalmente:

a) Cuando la ley exige la intervención personal de la parte: ello


sucede, por ejemplo, cuando se solicita la confesión, o la intervención
personal de la parte en la conciliación;

137
JORGE DANILO CORREA SELAM É

b) En aquellas comunas en que el número de abogados en ejercicio


sea inferior a cuatro, hecho que determina la Corte de Apelaciones
correspondiente. (A rt 2 inciso 9o Ley 18.120)

c) En los asuntos que conozcan determinados tribunales. (Art.2 inciso


11° Ley 18.120)

d) En la solicitud de pedimento de minas que se solicita ante el tribunal,


sin peijuicio de cumplirse esta exigencia en los trámites posteriores a
que estas actuaciones den lugar. (Art. 2 inc. 10° Ley 18.120)

e) Cuando el juez ha autorizado a la p arte para que comparezca


y actúe personalmente atendida la naturaleza y cuantía del litigio,
o las circunstancias que se hicieren valer, ello sin peijuicio de exigir
la intervención de abogado si la corrección del procedimiento así lo
aconsejare. (Art. 2 inc. 3oLey 18.120)

Por otra parte, en aquellas ciudades en que rija la obligación referida y


no existan entidades públicas o privadas que presten asistencia jurídica
o judicial gratuita, las personas notoriamente menesterosas, ajuicio del
tribunal, serán representadas gratuitamente por el abogado de tumo.
(Art. 2 inc. final ley 18.120)

3.- COM PARECENCIA ANTE LA S C O R TES DE A PELACIO N ES


Y LA CO RTE SUPREMA

Las disposiciones del articulo 2o de la Ley 18.120, se refieren al ius


postulandi ante los tribunales de primera instancia sean ellos ordinarios,
arbitrales o especiales, así lo dice el artículo Io, parte primera de la
Ley, pero, no rigen tratándose de la comparecencia ante las Cortes de
Apelaciones y la Corte Suprema. (Art. 398 C. O. T.)

A.- Comparecencia ante las Cortes de Apelaciones: ante esos


tribunales se debe comparecer personalmente, representado por un
abogado o representado por un procurador del número.

Se supone que esta tramitación es más simple, por eso se da lugar a la-
comparecencia personal, pero los alegatos, deben hacerse a través de
abogado.
138
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DÉ GRADO

Si el litigante ha sido declarado rebelde en la segunda instancia, sólo


puede comparecer y litigar a través de un abogado habilitado para el
ejercicio de la profesión o por medio de un procurador del número. La
ley, en este caso, le priva de la comparecencia personal.

B.- Comparecencia ante la Corte Suprem a: en ella sólo puede


comparecerse a través de un abogado habilitado para el ejercicio de la
profesión o por medio de procurador del número. (Art. 398 C. O. T.)

4. - OBLIGACIÓN DE DESIGNAR ABOGADO


PATROCINANTE

Fuera de la representación por un mandatario, el litigante tiene la


obligación de designar un ahogado patrocinante en su primera
presentación. Así lo establece el artículo Io de la Ley 18.120.

El inciso Io de ese artículo dispone que “la primera presentación de


cada parte o interesado en asuntos contenciosos o no contenciosos ante
cualquier tribunal de la República, sea ordinario, arbitral o especial,
deberá ser patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio de
la profesión”.

Las personas con ius postulandi pueden representar a las personas en


juicio, pero sólo una de ellas, el abogado habilitado para el ejercicio
de la profesión, puede asumir el patrocinio de estas gestiones ante
cualquier Tribunal de la República.

5. - EL PATROCINIO

a) Concepto: es el acto por el cual una persona encomienda a un


abogado la defensa de sus derechos en juicio.

La diferencia con el mandato radica en que se encomienda la defensa de


los derechos en juicio y no la representación.

El patrocinio es el contrato celebrado entre el cliente y el abogado, por


medio del cual aquel encomienda a este la defensa de sus derechos en

139
JORGE DANÍLO CORREA SELAMÉ

un juicio o asunto,

Al abogado le corresponde entonces la defensa y al procurador la


representación. Pero el abogado tiene facultades para desempeñar
cualquiera de esas figuras de manera excluyente o ambas
simultáneamente.

b) Form a en que se entiende cumplida esta obligación: se entiende


cumplida la obligación de designar abogado patrocinante por el hecho
de poner el abogado su firma, indicando ¿demás su nombre, apellidos
y domicilio.

Esta exigencia de dejar constancia, no constituye el contrato de


patrocinio, ni siquiera constituye su aceptación. Es un simple acto
procesal que da a entender que el abogado ha celebrado el contrato de
patrocinio con su cliente, que lo ha aceptado y que asume desde esa
constancia la defensa de los derechos en juicio.

Ahora bien, si no se da cumplimiento a estos requisitos, esta presentación


nú puede ser proveída y se tiene por no presentada para todos los
efectos legales.

c) Facultades de representación del patrocinante

La defensa, o sea el patrocinio, no origina ni significa por si misma


representación.

La misión del patrocinante no es sustituir a la persona del litigante o


i nteresado, sino tener la dirección superior del negocio judicial, esbozar
las presentaciones, preparar las acciones y excepciones, adaptar o
acomodar el derecho al caso concreto que se disputa.

En definitiva, el abogado patrocinante es el técnico del derecho, a la par


que el procurador o mandatario judicial es el técnico del proceso.

Según el artículo Io inciso 3o de la Ley 18.120, el abogado patrocinante


puede tomar la representación de su patrocinado en cualquiera de las

140
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

actuaciones, gestiones o trámites de las diversas instancias del juicio o


asunto,

d) Extinción dei patrocinio

El abogado conserva el patrocinio y su responsabilidad mientras en el


proceso no haya testimonio de la cesación del mismo. El patrocinio
puede terminar:

Io. Por renuncia: cuando el abogado, por su mera voluntad, pone


término al vínculo representativo.

El abogado patrocinante debe poner en conocimiento del patrocinado la


renuncia, junto con el estado del negocio, y conserva su responsabilidad
hasta que haya transcurrido el término de emplazamiento contado desde
la notificación de la renuncia, a menos que se haya designado con
antelación a otro patrocinante

2o. Por revocación: el patrocinio termina por revocación cuando


el patrocinado pone término al patrocinio constituido por su sola
manifestación de voluntad. Esa revocación puede ser:

A. - Revocación expresa: cuando el patrocinado manifiesta de manera


explícita su voluntad de poner término al vinculo que lo liga con el
patrocinante.

B. ~ Revocación tácita: se produce cuando aparezca la ejecución de


ciertos actos que manifiesten de manera implícita la voluntad para
terminar el patrocinio.
3o. Por fallecimiento dei patrocinante: termina por la muerte del
abogado patrocinante.
En este caso, el interesado debe designar otro en su reemplazo en la
primera presentación que haga, bajo la sanción de tenerse por no
presentado el escrito para todos los efectos legales.

e) Excepciones a la obligación de nom brar patrocinio

141
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

No obstante lo imperativo de la obligación contenida en el artículo 1°


de la Ley 18.120 de designar abogado patrocinante, la misma ley cuida
de señalar una serie de situaciones excepcionales en que no se precisa
la designación de abogado patrocinante. (Art. 2o incisos 9o, 10° y 1Io)

6.- E L MANDATO JU D IC IA L

a) Definición y fuentes legales

El mandato judicial está regido por los artículos 6 y 7 del C. R C., por el
artículo 395 del C. O. T. y por algunas disposiciones del Código Civil.

En general el mandato es un contrato en que una persona confía la


gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por
cuenta y riesgo de la primera.
El artículo 395 del C. O. T. define, desde un punto de vista procesal,
este mandato judicial expresando que es el acto por el cual una parte
encom ienda a un procurador la representación de sus derechos en
juicio.

Aeste mandato judicial se le llama también procuraduría y el mandatario


recibe el apelativo de procurador, m andatario ju d icia l o apoderado.

b) Mandato con administración de bienes

Existe dentro de la Ley 18.120, en su artículo 2 inciso 7o, la posibilidad


de otorgar un mandato con administración de bienes.

Cuando el mandato es con administración de bienes, puede conferirse


al mandatario la facultad de comparecer enjuicio, pero si éste no es
abogado habilitado para el ejercicio de la profesión o procurador del
número, debe delegarlo, en caso necesario, en persona que posea alguna
de estas calidades.

c) Incumplimiento de la obligación de designar m andatario judicial

En caso que no se cumplan esta normas relativas a la constitución del

142
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

mandato, el artículo 2o inciso 4o de la Ley 18.120, establece que si al


tiempo de pronunciarse el tribunal sobre el mandato éste no estuviere
legalmente constituido, el tribunal se limitará a ordenar la debida
constitución de aquél dentro de un plazo máximo de tres días.

Extinguido este plazo y sin otro trámite, se tendrá la solicitud por no


presentada para todos los efectos legales.

Las resoluciones que se dicten sobre esta materia no son susceptibles


de recurso alguno.

d) Forma de constituir el mandato judicial

El artículo 6o inciso primero del Código de Procedimiento Civil dispone


que: “El que comparezca enjuicio a nombre de otro, en desempeño de un
mandato o en ejercicio de un cargo que requiera especial nombramiento,
deberá exhibir el título que acredite su representación.

Para obrar como mandatario se considerará poder suficiente:

Io* El constituido por escritura publica otorgada ante notario o ante


oficial del Registro Civil a quien la ley confiera esta facultad;

2o. El que conste de un acta extendida ante un ju e z de letras o ante un


juez árbitro, y subscrita por todos los otorgantes; y

3o. El que conste de una declaración escrita del mandante, autorizada


por el secretario del tribunal que esté conociendo de la causa,

En ios Juzgados de Garantía, en los Juzgados del Trabajo, en los de

Cobranza Laboral y Previsional y en los Tribunales de Juicio Oral en


lo Penal, corresponde al jefe de la unidad administrativa que tenga a
su cargo la administración de causas del respectivo juzgado o tribunal
autorizar el mandato judicial y efectuar las certificaciones que la ley
señale expresamente.

e) Facultades del mandatario

143
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

Para efectos dei mandato ju d icia l hay que distinguir tres clases de
facultades: las facultades esenciales, que se conceden sin expresa
mención y que son inherentes al mandato judicial; las facultades
accidentales, que son aquellas que puede o no contener el mandato
judicial; y facultades especiales que para que puedan ser ejercidas por
el mandatario es preciso que se le confieran expresamente.

Io. Facultades esenciales

Son aquellas que la ley confiere al procurador para desenvolver de


manera continua y normal la relación procesal sin que sea posible al
poderdante regularlas a su voluntad y, por ende, las cláusulas en que se
nieguen o en que se limiten, son nulas.

A ellas se refiere el inciso primero del artículo 7° del Código de


Procedimiento Civil:

“El poder para litigar se entenderá conferido para todo el juicio en que
se presente, y aun cuando no exprese las facultades que se conceden,
autorizará al procurador para tomar parte, del mismo modo que podría
hacerlo el poderdante, en todos los trámites e incidentes del juicio y en
todas las cuestiones que por vía de reconvención se promuevan, hasta
la ejecución completa de la sentencia definitiva, salvo lo dispuesto en
el artículo 4 o salvo que la ley exija intervención personal de la parte
misma” .

2o. Facultades accidentales

Son aquellas que puede o no contener el mandato judicial y que, en


definitiva, se reduce a una que señala el inciso primero del citado
artículo 7o:

“Podrá, asimismo, el procurador delegar el poder obligando al mandante,


a menos que se le haya negado esta facultad”.
En el mandato judicial, éste puede delegarse obligando con ello al
mandante, con la única limitante de no poder hacerlo si se le niega esa
facultad.

144
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

La cláusula es accidental pues puede o no incluirse en el mandato; pero,


si nada se dice, se entiende que puede delegarse el mandato.
Respecto de la delegación del mandato judicial hay que considerar que
el delegado no puede a su vez delegar el mandato; rio hay delegación
de delegación. Si así se hiciere cabría sostener que el segundo delegado
carece de representación.

3o. Facultades especiales

Son aquellas que requieren de una mención expresa y a las cuales alude
el inciso segundo del artículo T del Código, a saber:

a) Desistirse en primera instancia de la acción deducida;

b) Aceptar la demanda contraria;

c) Absolver posiciones;

d) Renunciar los recursos o los términos legales;

e) Transigir;

f) Comprometer;

g) Otorgar a los árbitros facultades de arbitradores;

h) Aprobar convenios; y

i) Percibir.

El inciso segundo del artículo 7o señala que “Sin embargo, no se


entenderán concedidas al procurador, sin expresa m ención”, las
facultades anotadas.

Sentido del vocablo sin expresa mención: tanto la doctrina como la


jurisprudencia han entendido que se cumple este requisito de hacer
mención expresa de las facultades especiales cuando se utiliza por el
poderdante la expresión genérica, como por ejemplo, si el mandante

145
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

señala que otorga todas las facultades a que se refiere el artículo 7 inciso
2° del C, P. C,

Por el contrario, si el mandante no quiere conferir todas o algunas de


las facultades especiales que se contemplan en la citada norma debe
expresar que las excluye,

f ) Causales de térm ino del mandato

El mandato judicial, en principio, termina por las mismas causales que


el mandato civil, las que se señalan en el artículo 2163 C. Civil.

Esta enumeración délas causales que motivan la expiración del mandato


civil no son totalmente aplicables al mandato procesal, sino que, hay
ciertas modificaciones:

a) El mandato judicial no termina por la muerte del mandante. (Arts.


396 y 529 C. O. T.)

b) Las causales de expiración del mandato judicial no operan de pleno


derecho. El mandato, y por ende el mandatario, siguen invistiendo esa
calidad en el juicio, aún cuando con el mérito de la ley sustantiva haya
dejado de serlo.

Se mantiene la calidad de mandatario judicial hasta el momento en que


en el proceso haya testimonio de haber expirado el mandato. (Art. 10
inc. Io C. P C )

c) Si la expiración del mandato se debe a la renuncia del mandatario,


éste está obligado a ponerla en conocimiento del mandante junto con el
estado del juicio. (Art. 10 C. P C.)

Se entiende vigente el mandato hasta que transcurre el término de


emplazamiento contado desde la notificación de la renuncia al mandante
De ahí que deba dejarse constancia en el proceso de la renuncia, dé la
notificación al mandante de la misma y del estado del juicio

146
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAM EN DE GRADO

7.- AGENCIA OFICIOSA PROCESAL

El Código de Procedimiento Civil acepta, en ciertas condiciones, la


comparecencia enjuicio por medio de un agente oficioso.

La agencia oficiosa procesal se regula en el artículo 6, incisos 3o y 4o,


del C. P. C., que señalan:

“Podrá, sin embargo, admitirse la comparecencia al juicio de una persona


que obre sin poder en beneficio de otra, con tal que ofrezca garantía de que
el interesado aprobará lo que se haya obrado en su nombre. El tribunal,
para aceptar la representación, calificará las circunstancias del caso y la
garantía ofrecida, y fijará un plazo para la ratificación del interesado.

Los agentes oficiosos deberán ser personas capacitadas para comparecer


ante el respectivo tribunal, en conformidad a la Ley Orgánica del
Colegio de Abogados, o, en caso contrario, deberán hacerse representar
en la forma que esa misma ley establece” .

Se trata de casos en que se admite la comparecencia de una persona


para que obre en nombre de otra sin poder, A esta persona se le llama
gestor o agente oficioso.

El gestor o agente oficioso comparece sin mandato, no es mandatario, no


es representante legal y, por ello, la persona por quien actúa no tiene la
obligación de aceptar las intervenciones de ese gestor o agente oficioso.

Esta comparecencia oficiosa se conoce con el nombre de comparecer


con fianza de rato.
En este caso, ese gestor debe ofrecer una fianza o garantía llamada
fianza de rato o de ratificación porque garantiza que el interesado a
cuyo nombre se comparece va a ratificar lo que haga este agente oficioso
o gestor.

En segundo lugar, el tribunal debe calificar y apreciar las circunstancias


del caso, como así la garantía que ofrece el gestor.

147
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

Si el tribunal acepta esa garantía, considerando fundadas las


circunstancias que sirven de base a esta presentación, debe fijar un
plazo dentro del cual el ausente debe proceder a ratificar todo lo
obrado a su nombre.

Este agente oficioso debe ser persona capaz de comparecer ante el


respectivo tribunal, de acuerdo con la Ley 18.120.

En el evento de carecer el agente oficioso de ius postulandi, deberá


hacerse representar en la misma forma que esa ley establece (artículo 6
inc. final C. P. C.)

8. - REPRESENTACIÓ N JU D IC IA L DE LA S PERSONAS
JU RÍD ICA S

Según el artículo 8 del C. P. C., son representantes legales de las


personas jurídicas:

Sociedades Civiles o Comerciales: el gerente o administrador de ellas.

Corporaciones o Fundaciones: el Presidente de ellas.

Estos representantes tienen las facultades generales del mandato judicial


que se contemplan en el artículo 7 inciso Io del C. P. C. (facultades
esenciales) no obstante cualquier limitación que se establezca en los
estatutos o actas constitutivas de la sociedad o corporación.

Asimismo, deben obrar en juicio en los términos que establéce la Ley


18.120 si no poseen el ius postulandi.

9. - REPRESENTACIÓ N JU D IC IA L DE LA S PERSONAS
A U SEN TES

En cuanto a la representación de los ausentes, la materia se regula en el


artículo 11 del C. P. C.

Para los fines procesales, ausente es la persona que ha abandonado el


territorio de la República.

148
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Para precisar los efectos del ausente en la comparecencia en juicio es


menester distinguir entre

A, - Cuando hay motivo para temer que se am enté del país en breve
tiempo: en este evento, puede exigírsele a esa persona, en el carácter de
medida prejudicial, que constituya en el lugar donde vaya a entablarse
el juicio un apoderado que la represente y que responda por las costas
y multas en que eventualmente pueda ser condenada, todo ello bajo
el apercibimiento de que si no lo hace, se le nombrará un curador de
bienes. (Art. 285 C. P. C.)

B. - Cuando se trata de una persona que se ausentó del país: en este


caso hay que distinguir dos situaciones:

I. Si dejó constituido mandatario en forma voluntaria: nuevamente


hay que hacer un distingo:

1.1. Si el mandatario está facultado para contestar demandas: se


notifica a ese mandatario y se sigue el juicio con él. (Art. 11 C. P. C.)

1.2. Si el mandatario no está facultado para contestar demandas: en


esta última posibilidad hay que hacer un subdistingo:
A. Si el ausente tiene domicilio conocido: se le deberá notificar la
demanda mediante un exhorto.

B. Si el ausente no tiene domicilio conocido: debe asumir su


representación el defensor de ausentes, también llamado defensor
público, de obras pías y de beneficencia.

II. Si el ausente no dejó constituido mandatario: en este caso también


hay que distinguir entre:

1. Si se ignora el paradero del ausente: en dicho caso se puede solicitar


el nombramiento de un curador de ausentes, de acuerdo a los artículos
473 del C. O. T. y 845 del C P. C.

2. Si se conoce el paradero del ausente: debe notificársele la demanda


mediante el correspondiente exhorto.

149
JORGE DANILO CORREA SELAM É

10.- INTERRUPCIÓN DE LA INSTANCIA

La instancia puede interrumpirse sea que se litigue personalmente o a


través de un representante legal.

Hay que distinguir dos situaciones:

I o. Por fallecimiento de fa parte que litiga personalmente (Art. 5 C


P C ) : de acuerdo con los términos de esta norma, en el caso de fallecer
la parte que obra personalmente en el juicio, que obra por si misma, se
producen dos efectos:

a) La suspensión o paralización de pleno derecho, por el sólo ministerio


de la ley, de la tramitación del juicio en el día y hora exacta en que la
parte murió, aún cuándo no lo sepa el juez ni la contraparte.

b) Debe pedirse que se notifique a los herederos de la parte fallecida la


existencia y estado del juicio.
Los herederos deben comparecer a hacer uso de su derecho en un plazo
igual al de emplazamiento para contestar demandas.

Si la parte que fallece está litigando a través de un procurador o


mandatario judicial, su muerte es irreíevante para los fines procesales,
ello porque el mandato judicial no se extingue por la muerte del
mandante.

2o. Por término de la representación legal de una persona (Art. 9


C. P. C.). al tenor de esta norma puede interrumpirse la instancia por
término de la representación legal.

El representante legal de otro deja de serlo tan pronto como suceden


aquellos hechos que en concepto de la ley sustantiva ponen término
a la representación. Por ejemplo, el del padre cuando el hijo llega a la
mayoría de edad o se emancipa.

Con todo, y mirado desde el punto de vista del Derecho Procesal, esa
situación de la ley sustantiva no es suficiente, sino que, se precisa de

150
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

algo más que el simple cumplimiento de esos hechos para hacer cesar
la representación legal

Se requiere que en el expediente conste que la representación cesó o


bien que comparezca al juicio el representado.

Con esta exigencia extra que coloca la ley procesal se quiere impedir
que el representado quede en la indefensión después de haber cesado la
representación.

En consecuencia, alr
tenor del artículo 9 del C. P €., la representación
no cesa de inmediato sino que continúa hasta que en el proceso conste
una de las dos circunstancias aludidas

El representante está obligado a gestionar para que se practique esa


notificación dentro del plazo que el tribunal designe, bajo sanción de
pagar una multa y de abonar los perjuicios que resulten.
Cabe advertir que en este artículo 9 del C. P C. no se comprende la
situación del fallecimiento del representante legal ni hay tampoco
disposición alguna que lo contemple

De allí, entonces, que hay quienes piensan que podría aplicarse al


artículo 5 del C. P. C. si el representante legal litigaba personalmente,
puesto que si ese representante legal litigaba a través de un procurador,
su muerte no pone fin al mandato judicial y no hay interrupción de la
instancia en consecuencia.

TEMA 17
RESOLUCIONES JUDICIALES

Son los actos procesales que realiza o ejecuta el tribunal resolviendo las
peticiones de las partes u ordenando el cumplimiento de determinadas
medidas procesales.

1.- CLASIFICACIONES

151
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

I.- Atendiendo a su contenido: sentencias definitivas, sentencias


interíocutorias, autos y decretos. (Art. 158)

Es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia, resolviendo la


cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio.

Es sentencia interlocutoria la que falla un incidente del juicio,


estableciendo derechos permanentes a favor de las partes, o resuelve
sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de
una sentencia definitiva o interlocutoria.

Se llama auto la resolución que recae en un incidente no comprendido


en el inciso anterior.

Se llama decreto, providencia o proveído el que, sin fallar sobre


incidentes o sobre trámites que sirvan de base para el pronunciamiento
de una sentencia, tiene sólo por objeto determinar o arreglar la
substanciación del proceso.
Fuera de estas resoluciones hay también otras a las que el artículo 158
no alude como, por ejemplo, las sentencias que se dictan en los recursos
de casación y en los recursos de queja; las sentencias interíocutorias
que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación; las
sentencias de término; las sentencias ejecutoriadas y las sentencias que
causan ejecutoria. De estas, nos referiremos a las tres últimas dejando
las otras para su análisis al tratar de esos recursos.

Sentencias de térm ino

En algunas disposiciones se alude a sentencias de término pero el


Código de Procedimiento Civil no señala que debe entenderse por estas.

Del contexto de las disposiciones en que se utiliza por la ley esta


expresión, se desprende que sentencia de término es aquella sentencia
definitiva o interlocutoria que pone fin a la última instancia del
juicio.

De este modo si un juicio se falla en única instancia, la sentencia que

152
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

recae en esa única instancia tendrá la calidad de sentencia de término.

Si el juicio se sigue tanto en primera como en segunda instancia, será


sentencia de término la que recae en la segunda instancia.

Por otra parte, la casación no constituye instancia, por ello la sentencia


que la resuelve no puede ser sentencia de término ya que esta última se
refiere exclusivamente a la instancia.

Sentencias Ejecutoriadas (Art. 174 CPC)

Se entenderá firme o ejecutoriada una resolución:

1- Desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso


alguno en contra de ella;

2 - En caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande


cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o

3.- Desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la
interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las
partes. En este caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará
el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se
considerará firme desde este momento, sin más trámites” .

Sentencias que Causan Ejecutoria

Son aquellas que pueden cumplirse no obstante existir recursos


pendientes en su contra
Así acontece, por ejemplo, cuando se concede un recurso de apelación
en el sólo efecto devolutivo.

EL- Atendiendo a la nacionalidad del tribunal que las dicta:


resoluciones dictadas por tribunales nacionales y resoluciones dictadas
por tribunales extranjeros.

HL- Atendiendo a la naturaleza del tribunal que las dicta:


resoluciones emanadas de los tribunales ordinarios; resoluciones

153
JORGE DANILO CORREA SELAM É

emanadas de los tribunales especiales y resoluciones emanadas de los


tribunales arbitrales

IV. - Atendiendo a la materia: resoluciones que recaen en asuntos


contenciosos y resoluciones que recaen en asuntos no contenciosos.

V. - Atendiendo a la m ateria: resoluciones dictadas en asuntos civiles


y resoluciones dictadas en asuntos penales.

VL- Atendiendo a la instancia en que ellas se emiten: resoluciones


de única instancia; resoluciones de primera instancia y resoluciones de
segunda instancia.
Im portancia de la clasificación del artículo 158

La clasificación del articulo 158 es la más importante de todas pues, de


acuerdo con ella, es importante distinguir entre una y otra resolución
porque:

a) Son distintos los requisitos de forma y fondo que se exigen en las


diversas resoluciones;

b) Son diferentes los recursos procesales que pueden intentarse en


contra de cada una de esas resoluciones;

c) Es diferente el número de jueces o ministros que deben dictarlas


tratándose de tribunales colegiados;

d) Son también diferentes los efectos jurídicos que se siguen, que


producen cada una de ellas. En este aspecto básicamente sirve para
determinar si produce o no cosa juzgada; y

e) Sirve también para saber como se tramitan ciertos recursos en la


segunda instancia; y especialmente si respecto de ellas procede o no el
recurso de apelación, y la forma de verse este recurso en el tribunal de
alzada.

2.- REQ U ISITO S DE LA S RESOLUCIONES JU D IC IA LES

154
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Las resoluciones judiciales tienen que cumplir con ciertos requisitos.


Hay algunos que son generales, aplicables a todo tipo de resoluciones
y otros de índole especia!, específicos de cada resolución, considerando
la naturaleza de ella.

a) Requisitos Generales

1) Expresión en letras de la fecha y del lugar en que se expida. (Art. 169


C. P C )

2) Firma del juez o jueces que la dictan o que las emitan. (Art. 169 C.
P. C.)

3) La autorización del secretario del tribunal. (Art, 61)

4) Requisitos Especiales

1. - De la primera resolución que dicta el tribunal en una causa: se


debe indicar el número de rol de la causa. (Art. 51 C. P. C.)

2. - De los decretos: además de cumplir con los requisitos generales


comunes a toda resolución deben indicar el trámite que se ordena, en
virtud del cual se da curso progresivo a los autos.
Así, por ejemplo, puede decretar, traslado, como se pide, en relación,
dése cuenta, etc.

3. - De los autos y sentencias interlocutorias: además de los requisitos


generales deben contener:

a) La decisión del asunto controvertido. (Art. 171 C. P. C.)

b) Un pronunciamiento sobre las costas del incidente. (Art. 144 C. P. C.)

c) En cuanto la naturaleza del negocio lo permita la enunciación de las


consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a
la resolución.

Esta disposición resulta ser bastante curiosa, por decir lo menos, puesto

155
JORGE DANILO CO RREA SELAMÉ

que no se divisa por qué razón “la naturaleza del negocio” podría no
permitir señalar las respectivas consideraciones de hecho y de derecho.

4.- De las sentencias definitivas (Art. 170 C, P. C.)

Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de


segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros
tribunales, contendrán;

I o. La designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y


profesión u oficio;

2o. La enunciación breve de las pediciones o acciones deducidas por el


demandante y de sus fundamentos;

3o. Igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el


procesado;

4o. Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento


a la sentencia;

5o. La enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de


equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; y

6o. La decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá


comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer
en el juicio; pero podrá omitirse la resolución dé aquellas que sean
incompatibles con las aceptadas.
En igual forma deberán dictarse las sentencias definitivas de segunda
instancia que confirmen sin modificación las de primera cuando éstas
no reúnen todos o algunos de los requisitos indicados en la enunciación
precedente.

Si la sentencia de prim era instancia reúne estos requisitos, la de


segunda que modifique o revoque no necesita consignar la exposición
de las circunstancias mencionadas en los números Io, 2o, 3o y bastará
referirse a ella.

156
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Otras menciones que deben contener las sentencias definitivas

a) Deben eontener una declaración acerca de las costas de la causa.


(Art. 144 C. P. C.)

b) Si se trata de una sentencia que se emite por un tribunal colegiado,


de la opinión de aquel o aquellos miembros que fuese disconforme con
la mayoría deberá dejarse constancia. (Art. 89 C. O. T.)

c) Debe también mencionarse el nombre del ministro redactor, si se


trata de una sentencia de un tribunal colegiado. (Art. 85 C. O. T.)

3.- EFEC TO S DE L A S RESO LU CIO N ES JU D IC IA LES

Los efectos que producen las sentencias interíocutorias y las definitivas


son:

A- El desasimiento del tribunal; y

B.- La cosa juzgada, que comprende tanto la acción como la excepción


de cosa juzgada.

A.-EL DESASIM IENTO D EL TRIBUNAL

El desasimiento del tribunal es el efecto que producen las sentencias


definitivas e interíocutorias, en virtud del cual una vez que han sido
notificadas a alguna de las partes no pueden ser modificadas o alteradas
en manera alguna por el tribunal que las pronunció. (Art. 182 C. P C.)
No es necesario notificar a todas las partes, sino que, basta con que esté
notificada alguna de ellas. Tampoco es necesario que la sentencia esté
ejecutoriada.

Actuaciones que puede seguir realizando el juez:

- la concesión de recursos que puedan interponerse.

- para pronunciarse sobre medidas precautorias.

157
JORGE DANILO CORREA SELAM É

- para pronunciarse sobre la ejecución de la sentencia.


Asimismo, si la sentencia no ha sido notificada a alguna de las partes, y
aún cuando ella esté firmada por el juez y el secretario que la autorizó,
ese juez puede modificarla o alterarla sin restricción alguna.

Excepciones:

El desasimiento tiene sus excepciones:

IV E l denominado recurso de aclaración, rectificación o enmienda:


permite al juez aclarar los puntos oscuros o dudosos; salvar las
omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculo!
numéricos que aparezcan de manifiesto en la misma sentencia.

El recurso puede hacerse valer a petición de parte o bien de oficio el


tribunal puede, solamente, rectificar los errores anotados.

Para lo único que se encuentran facultados por la ley es para rectificar los
errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan
de manifiesto en la misma sentencia, sin que puedan en caso alguno, de
no mediar petición de parte, aclarar puntos obscuros o dudosos o salvar
omisiones que pudieran existir en sus fallos.
En efecto, el artículo 184 del mismo Código, permite a ios tribunales
rectificar, de oficio, dentro de los cinco días siguientes a la primefá
notificación de la sentencia, ios errores indicados en el artículo 182,
vale decir, los “errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos
que aparezcan de manifiesto en la misma sentencia”, sin otorgar, en
ningún caso, facultad para que, en forma oficiosa, puedan también los:
jueces aclarar puntos obscuros o dudosos o salvar omisiones.

2o. Existen sentencias interlocutorias que no obstante su naturaleza


de tales, son objeto del recurso de reposición y, por ende, podrían
ser modificadas. Ejemplos: la que declara la deserción o la prescripción
de un recurso de apelación y la que declara la ínadmisíbilidad de un
recurso de casación.

3°. El caso del incidente de nulidad procesal de todo lo obrado

158
CURSO OE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

por falta de emplazamiento: este incidente puede formularse ante


el mismo tribunal que dictó la sentencia definitiva o interlocutoria no
obstante haberse producido el desasimiento de dicho tribunal

Por último, hay que señalar que los autos y los decretos no producen el
desasimiento del tribunal, por lo que, aún cuando estén notificados a las
partes, pueden enmendarse por el tribunal que los dictó a través de un
recurso de reposición.

B.- LA COSA JUZGADA

La cosa juzgada implica, en síntesis, que no se puede discutir de nuevo


en el mismo proceso, ni en ningún otro en el futuro lo ya resuelto
en una sentencia interlocutoria o en una sentencia definitiva firme o
ejecutoriada. (Art. 177)

El fin que las partes persiguen con el proceso no es otro que el de


obtener del juez una declaración que decida definitivamente una
cuestión litigiosa. De manera que no se pueda discutir de nuevo en el
mismo procesó, ni en ningún otro en el futuro; y para el caso en que esa
decisión contenga una condena pueda ser ejecutada sin necesidad de
una nueva revisión.

Este efecto de la sentencia es conocido con el nombre de cosa juzgada,


el que se traduce en dos efectos prácticos:

1. Un efecto negativo: por este aspecto la parte condenada o cuya


demanda ha sido rechazada, no puede en un nuevo juicio discutir la
cuestión ya decidida.

2. Un efecto positivo: en virtud de este aspecto positivo la parte cuyo


derecho ha sido reconocido por una sentencia puede obrar de acuerdo
con ese derecho, y sin que le sea permitido a ningún tribunal rehusarse
a tener en cuenta esa decisión.

Puede exigir ese cumplimiento sin que tribunal alguno pueda negarse a
prestar la protección que se solicita.

159
JORGE DANILO CORREA SELAM É

Clasificación: en la doctrina suele distinguirse entre:

1. Cosa juzgada formal

La cosa juzgada formal es aquella que permite el cumplimiento de lo


resuelto en forma provisional, y que impide renovar la discusión sobre
el asunto litigioso resuelto en el mismo juicio, pero que al mismo
tiempo permite una revisión de la cuestión en un juicio posterior, de allí
el nombre de cosa juzgada formal.

2. Cosa ju zgada material o sustancial

En tanto que la cosa juzgada material o sustancial es la que autoriza


cumplir lo resuelto sin ninguna restricción o limitación, e impide que lo
fallado pueda discutirse en el mismo juicio o en otro posterior.

La regla general en nuestro sistema es que las resoluciones judiciales


produzcan cosa juzgada material, y por excepción en la medida qué la
ley lo permita presenten cosa juzgada formal.

Como ejemplo a citar de esta última encontramos entre otros la reserva


de derechos en el juicio ejecutivo, también se encuentra en los juicios
posesorios y en los juicios derivados del contrato de arrendamiento.

Cosa juzgada y autoridad de cosa juzgada:


En la doctrina se hace un distingo entre la cosa juzgada y la autoridad
de cosa juzgada.
La cosa juzgada es la sim ple presunción de la verdad de ¡o resuelto.

La autoridad de cosa juzgada, en cambio, es el efecto de la presunción


que nace una vez que se han cumplido los requisitos establecidos por
la ley.

Existe cosa juzgada desde el momento en que hay fallo del tribunal, este
o no ejecutoriado. En cambio existe autoridad de cosa juzgada, desde
el momento que lo resuelto adquiere firmeza por estar ejecutoriado el
fallo en cuestión.

160
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE ORADO

De allí que esta cosa juzgada se manifiesta principalmente por sus


efectos: la acción y la excepción.

La cosa juzgada está regulada en el Código de Procedimiento Civil en


los artículosl75 y 182.

Efectos de la cosa juzgada

Estos efectos son las consecuencias jurídicas que surgen de la institución,


y en virtud de los cuales se puede obtener el cumplimiento de lo fallado
o bien impedir una nueva litis sobre la materia

Esos efectos se traducen en:

La acción de cosa juzgada, que permite el cumplimiento de la resolución


judicial.

Y la excepción de cosa juzgada, que evita que entre las mismas personas
legales o entre las mismas partes, sobre una misma cosa, e invocando
análogas razones vuelva a discutirse algo que ya ha sido resuelto en una
sentencia anterior.

1.- Acción de cosa j uzgada


1.1. Concepto

La acción de cosa juzgada es aquella que nace de una resolución judicial


firme o que causa ejecutoria, para el cumplimiento de lo resuelto o para
la ejecución del fallo.

En otras palabras, es la forma de hacer cumplir un fallo, lo que se logra


mediante las reglas que para tal fin proporcionan las disposiciones del
Código de Procedimiento Civil.

1.2. Titular de la acción de cosa juzgada

El artículo 176 indica que es titular de la acción de cosa juzgada, la

161
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

persona a cuyo favor se ha declarado un derecho. Y no solo la parte,


sino que corresponde, también, a sus herederos

Se dirige en contra del condenado por esa resolución, o en contra de sus


herederos o sucesores para reclamar la cosa ganada en el juicio.

1.3. Requisitos
Los requisitos para que proceda esta acción de cosa juzgada son:

a) Que exista una resolución judicial firme o que cause ejecutoria;

b) Que la parte que ha obtenido en el juicio solicite expresamente el


cumplimiento de la resolución judicial, es decir, tiene que haber una
solicitud de parte interesada.

c) Que la prestación que impone esa resolución sea actualmente exigióle.

a) Resoluciones que producen acción de cosa juzgada

Las sentencias definitivas e interlocutorias firmes o que causen ejecutoria


y que sean condenatorias.

b) Solicitud expresa de taparte que ha obtenido en el juicio pidiendo


el cumplimiento de la resolución
El que exista esta solicitud de parte es aplicación de aquella base
fundamental de la administración de justicia que es la pasividad. (Art.10
GOL)

Las resoluciones sólo pueden cumplirse en la medida que la parte


interesada lo pida.

Por lo demás, el articulo 233 inc Io parte I o CPC dice “cuando sé


solicite la ejecución de una sentencia”.

c) L a prestación que se impone en la resolución debe ser actualmente


exigióle

162
CURSO D E DER EC H O PRO CESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Lo que significa que esa prestación no debe estar afecta a ninguna


modalidad: condición, plazo o modo
Sí esa prestación está afecta a una modalidad, la parte respectiva
puede oponerse al cumplimiento aduciendo que esa prestación no es
actualmente exigióle por estar afecta a una modalidad.

Procedimiento para hacer efectivo el cumplimiento de una


resolución

En cuanto al procedimiento para hacer efectivo el cumplimiento de una


resolución se trata la materia en el Libro I, Título XIX del Código, el
que se divide en dos párrafos:

a) Uno referido al cumplimiento de resoluciones dictadas por tribunales


nacionales.

extranjeros.

2.- Excepción de cosa juzgada

Se entiende por excepción de cosa juzgada el efecto de las resoluciones


judiciales que la ley reconoce a las sentencias definitivas e interlocutorias
firmes, en virtud del cual no puede volverse a discutir entre las mismas
personas legales, y sobre una misma materia e invocando análogas
razones, algo que ya ha sido resuelto en una sentencia anterior.

Emana en consecuencia, de las sentencias definitivas e interlocutorias


firmes tengan el carácter de condenatorias o absolutorias.

El titular de la excepción de cosa juzgada es el litigante que ha obtenido


en el juicio y, además, todos aquellos a quienes según la ley aproveche
el fallo.

Luego, esta excepción puede hacerla valer tanto el que gana como aquel
que pierde en el juicio, éste ultimo, para evitar que una nueva sentencia
le sea más desfavorable que la primera.

163
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

Situación de las otras resoluciones judiciales

a) Autos y decretos: ios autos y los decretos no producen la excepción


de cosa juzgada.

b) Sentencias que causan ejecutoria: las sentencias que causan ejecutoria


no dan tampoco origen a la excepción de cosa juzgada toda vez que el
fallo está sometido a un recurso que está pendiente.

c) Actos judiciales no contenciosos: la excepción de cosa juzgada


no opera tratándose de actos judiciales no contenciosos negativos
o afirmativos incumplidos. Pero, se da la excepción respecto de las
resoluciones afirmativas cumplidas, pero sólo respecto del interesado,
no de terceros, pues estos no han intervenido en la gestión.

Requisitos para que proceda

Sé requiere que entre el juicio ya resuelto y aquel que se pretende


iniciar o que ya se promovió, exista la triple identidad que indica el
artículo 177,

Esta triple identidad debe ser copulativa, de manera tal que faltando uno
de estos requisitos no puede alegarse en el segundo juicio la excepción
de cosa juzgada.

A. Identidad legal de personas

Identidad legal significa que en ambos juicios tanto el demandante como


el demandado deben ser las mismas personas jurídicamente hablando.

Debe figurar con la misma calidad jurídica, aún cuando sean distintas
físicamente.

El fundamento de esta identidad se encuentra en el carácter relativo que


tienen las sentencias.

Por consiguiente pueden ser físicamente las mismas personas que


intervienen en el antiguo y nuevo juicio, y no resultar identidad legal
de personas.

164
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Hay también identidad legal de personas entre los coacreedores


solidarios y el deudor, también entre el mandante y mandatario, entre
el heredero y el causante difunto.

B. Identidad de la cosa pedida

La identidad de la cosa pedida es el objeto del juicio, y éste es el


beneficio jurídico inmediato que se reclama.
Esta identidad de la cosa pedida significa que tanto el primer juicio ya
resuelto, como el segundo que se va a promover o que se ha promovido,
tengan el mismo objeto, no material sino jurídico. Este objeto,es el
derecho cuya ejecución o reconocimiento se persigue, por lo que la cosa
material o natural, puede ser una sola pero el objeto que se pretende
puede ser distinto.

El objeto o beneficio jurídico hay que buscarlo en la parte petitoria de


la demanda.

C. Identidad de la causa de pedir

La causa de pedir es el hecho jurídico o material que sirve de fundamento


al derecho que se reclama o la excepción que se opone.
El Código señala que es el fundamento inmediato del derecho deducido
enjuicio.

Así como la cosa pedida es la cosa jurídica que se reclama, la causa de


pedir es el fundamento legal de esa petición.
El objeto responde a la pregunta ¿qué se reclama o pide?, Y la causa a
la interrogante ¿porqué se reclama?

La causa es el fundamento de la acción.

Forma y oportunidad para hacerla valer

Es posible que pueda ser alegada la excepción de cosa juzgada:

a) Como excepción dilatoria (Art.304 CPC ).

165
JORGE DANILO CORREA SELAME

b) Como excepción perentoria (arts.309 - 310 C PC )

c) Como fundamento de un recurso de apelación.

d) Como una causal de un recurso de casación tanto en la forma como


en el fondo (Art. 768 N° ó CPC)

e) Como fundamento de un recurso de revisión (Art.810 N° 4 CPC).

Paralelo entre acción y excepción de cosa juzgada

1. La acción nace sólo de sentencias declarativas condenatorias. En


tanto que la excepción nace tanto de la sentencia condenatoria como de
la absolutoria.

2. En lo que atañe al titular de una y otra, la acción puede hacerla valer


aquel en cuyo favor se ha declarado un derecho en el juicio y para pedir
el cumplimiento de ese fallo. La excepción en cambio, puede alegarse
por quien ha obtenido y por todos aquellos que según la ley aprovecha
el fallo.

3. La acción se hace valer para obtener el cumplimiento de la


prestación contenida en un fallo. En cambio la excepción tiene diversas
oportunidades para hacerla valer.

4. La acción prescribe según la regla general, vale decir, en tres años la


acción ejecutiva y en cinco la acción ordinaria. La excepción en tanto
habida consideración de su naturaleza es imprescriptible (art. 2515 CC).

5. Considerando el tipo de resoluciones de las que provienen unas u


otras, la acción emana de sentencias definitivas e interlocutorias firmes;
así como de aquellas que causan ejecutoria y que tengan el carácter de
condenatorias. La excepción sólo proviene de las sentencias definitivas
e interlocutorias firmes, sea que invistan el carácter de condenatorias o
absolutorias.

166
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

TEMA 18
LAS NOTIFICACIONES

1. « CONCEPTO

La notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de la parte


una resolución judicial.

2. - NOTIFICACION, CITACIÓN, EM PLAZAM IENTO Y


REQUERIM IENTO

Hay ciertos vocablos en este tipo de actuación que pueden prestarse


a equívocos, por lo que es preciso dejar en claro que se entiende por
citación, emplazamiento y requerimiento, y así, distinguirlas de la
notificación

a) Citación: es el acto por el cual el tribunal ordena a las partes o a un


tercero que comparezcan ante él en un día, hora y lugar señalado.

La citación, por emanar del tribunal, es una resolución judicial que se

caracteriza porque impone al afectado la obligación de comparecer a la


presencia del juez y porque esa comparecencia debe llevarse a efecto en
un momento determinado. Esto es lo esencial de la citación.

b) Emplazamiento: en cuanto a él, se distingue el emplazamiento en


un sentido amplio y el emplazamiento en un sentido restringido.

1.- En sentido amplio: el emplazamiento es el acto por el cual el


tribunal ordena a las partes o a los terceros que comparezcan ante él en
un lapso de tiempo determinado, es decir, dentro de un plazo.

Este emplazamiento también es un acto de intimación pues impone a


las personas una determinada conducta.

Se caracteriza porque ordena al emplazado la conducta de que


comparezca ante la presencia judicial, y porque dicha comparecencia la
realice en un lapso preciso.

167
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

2.- En sentido restringido: se aplica esta noción restringida a cierto


emplazamiento.

c) Requerimiento: el requerimiento es el acto por el cual el tribunal


ordena a las partes o a los terceros hacer o no hacer alguna cosa
determinada que no consista en una comparecencia ante él.

Al igual que en los casos anteriores se trata de un acto de intimación


puesto que impone una determinada conducta^

Es, asimismo, una resolución judicial caracterizada porque ordena al


requerido una conducta que consiste en hacer o no hacer algo.

El acto que se le ordena ejecutar o la omisión puede ser realizada o


dejada de hacer tanto dentro de un plazo como de inmediato.

3.- REGLAMENTACIÓN LEGAL

El Código de Procedimiento Civil no define lo que debe entenderse por


notificación, pero del contexto de sus disposiciones se desprende que
su objetivo no es otro que el dar a conocer a los interesados, sean partes
directas, indirectas o terceros ajenos al juicio, una resolución judicial
o bien que pueda servir de punto de partida para el inicio de un plazo.
Las notificaciones están reglamentadas en el Título V del Libro I del
Código de Procedimiento Civil en forma particularizada, pero también
se les aplican las reglas comunes a todas las actuaciones judiciales.

A.- REQ U ISITO S

El artículo 38 del Código señala: “Las resoluciones judiciales sólo


producen efecto en virtud de notificación hecha con arreglo a la ley,
salvo los casos expresamente exceptuados por ella”.

De esta norma se desprende que para que una resolución surta efectos
legales se requiere que sea notificada y que esa notificación sea
practicada en forma legal.

168
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Sin embargo, esta norma tiene algunas excepciones, ya que existen casos
expresamente exceptuados por la ley en que para que una resolución
sea válida no se requiere que haya sido notificada.

Algunas de estas excepciones están dentro del mismo Código de


Procedimiento Civil y otras, en distintas leyes:

a) Medidas precautorias (Art. 302 inciso 2o C. P. C.)

b) Deserción del recurso de apelación (Art. 201 C. P. C ); y

c) Rebeldía en segunda instancia.

B.- R EG LA S COM UNES

Existen reglas comunes a todas las notificaciones, cualquiera sea el


tipo de ellas, y por lo tanto, tienen vigencia tanto respecto de aquellas
notificaciones que se practican en materia contenciosa como no
contenciosa; en procedimientos ordinarios o especiales.
Estas reglas comunes son:

a) No se requiere el consentimiento del notificado (Art. 39 C. P. C.)

b) No debe contener declaración alguna del notificado (Art. 57 C P. C ),


a menos que la resolución lo ordene o que por su naturaleza requiera esa
declaración; y

c) Deben reunir todos los requisitos comunes a las actuaciones judiciales.

G- CLASES DE NOTIFICACIONES

Tomando en consideración la forma y requisitos con que deben


efectuarse y los casos en que proceden las notificaciones se clasifican
de la siguiente manera:I

I o. Notificación personal;

169
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

2°. Notificación personal subsidiaria o del artículo 44 del C. P. C ;

3o. Notificación por cédula;

4o. Notificación por estado diario;

5o, Notificación por avisos; y

6o. Notificación tácita o presunta,

I o. NOTIFICACIÓN PER SO íN AL

Es aquella que se hace a la persona misma del notificado entregándosele


copia integra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído
cuando sea escrita. (Art. 40 C. P. C.)
Es la forma más efectiva y segura de notificar resoluciones judiciales,
ya que el funcionario que la practica entra en contacto directo e
inmediato con la persona del notificado y le efectúa en ese mismo acto
un conocimiento efectivo, real de la resolución pertinente.
(a) Form a en que se practica:

Esta notificación personal se practica mediante la entrega a la persona


del notificado de una copia íntegra de la resolución y de la solicitud
en que hubiere recaído cuando fuese escrita.

Para este efecto junto con cada escrito deberán entregarse tantas copias
en papel simple cuantas sean las partes a que deban notificarse.

(b) Testimonio en autos;

* De esta notificación así realizada debe dejarse constancia en los autos

* Ese testimonio lo suscribe el notificado y el ministro de fe que la


practica.*

* Si el notificado no quiere o no puede firm ar, también de esa


circunstancia se deja constancia en esa diligencia.

170
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

* Además de lo dicho se señala el lugar, fecha y hora en que se verificó


(Art. 43 C. P. C.)

* Debe precisarse la manera o el medio con el que él ministro de fe


comprobó la identidad del notificado. (Art.43)

* Aún cuando la ley no lo diga, fluye de la naturaleza de esta notificación


que se debe dejar constancia del nombre y apellido del notificado.
La finalidad de esta constancia es que en la causa quede una prueba
fehaciente de haberse procedido en todo conforme a las disposiciones
legales.

Esta constancia que estampa el ministro de fe que realiza la notificación


es uno de los requisitos esenciales para la validez dé la notificación y si
se omite la constancia o si ella es incompleta, acarrea o puede acarrear
la nulidad de esa notificación.

(c) Personas que pueden notificar personalmente:

L* El secretario del tribunal solamente en su oficina. (Arts. 380 N °


2 C. O. T, y 41 C. P C.)

Son funciones de los secretarios hacer saber las providencias y las


resoluciones a los interesados que acudieren a sus oficinas para tomar
conocimiento de ellas.

En este preciso caso, en que el secretario practica la notificación, se


requiere del consentimiento del interesado, en orden a concurrir a la
oficina del secretario, para poder verificar esa notificación personal.
No hay otro modo de tomar conocimiento de la resolución pues el
secretario sólo puede notificar validamente en su oficina, siendo nulas
las que practique fuera de ese lugar.

2. - El oficial primero de secretaria solamente en su oficina. (Art. 58


C. P €.)

3. - El receptor. (Art. 390 C. O. T.)

171
JORGE DANILO CORREA SELAM É

Este receptor es quien está autorizado para llevar a efecto estas


notificaciones personales fuera de la oficina del secretario,

4. - El N otarlo Publico u Oficial de Registro Civil que exista en aquella


localidad en que no hay receptor judicial .

5. - Puede el juez siempre designar como m inistro de fe ad hoc a


cualquier empleado del tribunal, para el sólo efecto de notificar
personalmente.

(d) Casos en que procede la notificación personal:

Considerando el legislador las dificultades que ordinariamente se


presentan para practicar esta clase de notificación sólo la exigió en
casos determinados expresamente contemplados en la ley:

1°. P rim era notificación a las partes o personas a quienes hayan


de afectar los resultados del juicio: según el artículo 40 C. P. C., la
primera notificación a las partes o a personas a quienes hayan de afectar
los resultados del juicio, debe hacerse personalmente:

A rt. 40 (43). En toda gestión judicial, la p rim era notificación a


las partes o personas a quienes hayan de afectar sus resultados,
deberá hacérseles personalm ente, entregándoseles copia íntegra
de la resolución y de la solicitud en que haya recaído, cuando sea
escrita. E sta notificación se h a rá al actor en la form a establecida en
el artículo 50.

Esta regla rige no sólo en los juicios o gestiones sometidas al


procedimiento ordinario sino en todos aquellos que no tienen señalado
por la ley una norma especial en materia de notificaciones.

La excepción está contenida en el artículo 40 inciso 2o del Código


cuando indica que al actor se hace, esta primera notificación, por él
estado diario.

La expresión que utiliza el artículo 40 C. R C. «en toda gestión

172
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

judicial» es amplia y abarca tanto los asuntos contenciosos como no


contenciosos, con la salvedad de que tratándose de los no contenciosos
no hay demandado, sino que, sólo existe la parte interesada a la que se
notifica por el estado diario.

Lo que se ordena realizar personalmente es la primera notificación,


de suerte que no siempre la demanda se notifica personalmente. Se
notificará personalmente cuando, además, sea la primera notificación, y
no es así cuando el juicio se inicia por una medida prejudicial.

2o. Cuando se hace para la validez de ciertos actos: se requiere


también la notificación personal cuando se hace para la validez de
ciertos actos. (A lt 47 C. P. C.)

Art. 47 (50). L a forma de notificación de que tratan los artículos


precedentes se empleará siempre que la ley disponga que se
notifique a alguna persona para la validez de ciertos actos, o cuando
los tribunales lo ordenen expresamente.

Podrá, además, usarse en todo caso.

Así sucede, por ejemplo, tratándose de la cesión de crédito, según


el artículo 1902 C. Civil, (cuando habla de la cesión de un crédito
nominativo, para su validez requiere notificación personal.

3o. Cuando los tribunales lo ordenan expresamente (Art. 47 CPC)

4o. Puede usarse en todo caso. (Art. 47 inciso final)

5o. Cuando la ley expresamente lo dispone.

Fuera de estas situaciones del artículo 47 C. P C, hay otros casos en


que la ley expresamente así lo dispone. Ejemplos: artículos 52 y 56 del
C .P .C .

(e) Lugares en que puede notificarse personalmente

Esta forma de notificar debe realizarse en ciertos lugares que son hábiles
según la ley.

173
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

La notificación personal sólo puede realizarse válidamente en alguno de


los lugares siguientes

1. - En los lugares y recintos de libre acceso al público: en este caso,


la notificación se podrá realizar en cualquier día y hora, con la sola
limitación de causar la menor molestia ai notificado.

Si se trata de un juicio ejecutivo el requerimiento de pago no podrá


hacerse en público, y si la demanda se notificó en un lugar de libre
acceso al público, se procederá de acuerdo ai artículo 443 N° 1.

2. - En la morada o lugar en que pernocta el notificado: denota más


bien el local que le sirve de alojamiento por transitorio que él sea, aquel
lugar donde permanece el notificado aunque sea por breve tiempo. No
se aplica el concepto de domicilio que reglamenta el Código Civil. La
notificación podrá hacerse en cualquier día entre las seis y las 22 horas.

3. - En el lugar en que el notificado ordinariamente ejerce su


industria profesión o empleo: la palabra “ lugar” que se utiliza en
esta disposición no ha sido usada en sentido restringido como casa o
habitación en que habitualmente trabaja el notificado. Quiere significar
cotí toda amplitud el recinto abierto o cerrado, grande o pequeño en
que el notificado realiza su actividad. La notificación podrá hacerse en
cualquier día entre las seis y las 22 horas.

4. - En cualquier recinto privado en que ei notificado se encuentre y


al cual se le permita el acceso al ministro de fe: la notificación podrá
hacerse en cualquier día entre las seis y las 22 horas.

5. - En ei oficio del secretario: sólo puede practicarla el secretario del


respectivo tribunal o en su defecto ei oficial primero.

Cuando la ley emplea la expresión “ oficio” se refiere a aquella parte


o pieza de la casa destinada al funcionamiento del tribunal en que el
secretario cumple con las obligaciones de su cargo y desempeña común
u ordinariamente sus funciones, al decir de la jurisprudencia.

6. - En la casa que sirve para despacho del tribunal: se comprende en


esta denominación todas las oficinas, aposentadurías y dependencias de
174
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

que consta el edificio destinado al funcionamiento del tribunal. En estos


lugares puede notificar, exclusivamente, el receptor ya que el secretario
únicamente lo puede efectuar en su oficina.

En la misma ley hay una excepción porque los jueces no pueden ser
notificados en el local en que desempeñan sus funciones (Art. 41 parte
final C. P. C ). Se prohíbe notificar al juez mientras está desempeñando
sus funciones en el tribunal.

7.- En la oficina o despacho del m inistro de fe que practica la


notificación.

Por otras parte, debe tenerse presente que si la notificación se hace en


día inhábil los plazos comenzarán a correr desde las cero horas del día
siguiente hábil.

(f) Habilitación de lugar: hay casos en que el tribunal puede habilitar


otros sitios para la notificación personal.

La ley concede al juez la facultad de permitir que la diligencia sea


practicada en un lugar inhábil.

Para que pueda disponerse la habilitación del lugar se requiere de las


siguientes condiciones:

1. - Que el notificado carezca de habitación conocida en el lugar en


que debe efectuarse la notificación; y

2. - El ministro de fe debe certificar que ha hecho las indagaciones


posibles para averiguar la habitación del notificado sin lograr éxito.

Esta constancia del mi ni stro de fe debe ser detallada y dej arse establecida
en la certificación correspondiente, de manera que el juez con la sola
lectura quede en condiciones de disponer la habilitación de lugar. (Art.
42C .P.C .)

El juez con el mérito de esa certificación dicta una resolución habilitando


lugar.

175
JORGE DANILO CORREA SELAM É

Si la notificación se efectúa fuera de la comuna donde funciona eí


tribunal, los plazos se aumentarán en la forma establecida en los
artículos 258 y 259. (Art. 41)

2o. NOTIFICACIÓN PERSO N A L SUBSIDIARIA O D EL ART. 44


D E L C .P .C .

La notificación personal supone necesariamente que el notificado reciba


las copias pertinentes.

Sin embargo es posible que puedan ocurrir dos situaciones:

a) Que el notificado no tenga habitación conocida, lo que impide


notificarle personalmente. En este caso, se puede, eso si, habilitar lugar
según dispone el artículo 42 C. P. C.

b) Que el notificado teniendo habitación conocida se oculte o evite la


presencia del ministro de fe, o simplemente pasa la mayor parte del
tiempo fuera de esta habitación, o no se encuentra en el lugar donde
habitiíalmente ejerce su industria, profesión o empleo.
Es improcedente en esta otra situación pedir la habilitación de lugar
porque el notificado tiene una habitación conocida.

Para esta posibilidad, la ley establece una situación que reglamenta el


artículo 44 C. P C

a) Concepto

Se entiende por notificación especial del artículo 44 C. P C., una forma


especial de notificación personal que tiene lugar cuando la persona a
quien debe notificarse personalmente no es habida en su habitación
o en el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión
oficio o empleo.

En la especie, se trata de una notificación personal subsidiaria.

b) Condiciones que se requieren para que pueda practicarse esta


notificación del artículo 44
176
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Ia. Que el notificado haya sido buscado en dos días hábiles distintos
en su habitación o en el lugar donde habitualmente ejerce su industria,
profesión u empleo sin ser habido. La jurisprudencia agrega la exigencia
de que sean horas distintas; y

2a. Es indispensable que previamente se haya procurado notificar


personalmente al notificado sin conseguirlo.

Sólo en la medida que se hayan efectuado éstas actuaciones se puede


recurrir a esta fórmula subsidiaria del artículo 44 C. P. C.
Esta búsqueda debe ser en días diferentes y hábiles y también debe ser
buscado en los lugares y horas hábiles.

La circunstancia de haberse cumplido con estas averiguaciones o


búsquedas, y en esas oportunidades, se hace mediante un certificado
que extiende y firma el receptor en la respectiva causa.
Esta certificación es un requisito esencial para la validez de esta
notificación.

Se requiere, además, que se acredite en la causa, mediante la certificación


del ministro de fe, que el notificado se encuentra en el lugar del juicio y
cual es su morada o lugar en que ejerce su industria, profesión o empleo.

c) Forma de practicarla

El tribunal ordenará que se practique, una vez cumplidos los requisitos


antes expresados, entregando las copias á que se refiere el artículo 40
a cualquier persona adulta que se encuentre en la morada o en el lugar
en que la persona a quien se notifica ejerce su profesión, empleo o
industria.

Si en los lugares mencionados no hay nadie, o si es imposible


entregar las copias a las personas que allí se encuentra: se fijara
en la puerta un aviso que de noticia de la demanda, con especificación
exacta de las partes, materia de la causaJ u e z que conoce y resoluciones
que se notifican.

177
JORGE DANILO CORREA SEL AMÉ

Si el lugar en el que se va a notificar se encuentra en un edificio


o recinto al que no se permite libre acceso: el aviso y las copias se
entregarán al portero o encargado del edificio, dejándose testim onio
expreso de esta circunstancia.

Por último, debe enviarse carta certificada con el aviso de la notificación.


(Art. 46)

“Art. 44 (47). Si buscada en dos días distintos en su habitación, o en


el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o em pleo,
no es habida la persona a quien debe notificarse, se acreditará que ella
se encuentra en el lugar del juicio y cuál es su morada o lugar donde
ejerce su industria, profesión o empleo, bastando para com probar
estas circunstancias la debida certificación del ministro de fe.
Establecidos ambos hechos, el tribunal ordenará qu e la
notificación se haga entregando fas copias a que se refiere el artículo
40 a cualquiera persona adulta que se encuentre en la m orada o en
el lugar donde la persona que se va a notificar ejerce su industria*
profesión o empleo. Si nadie hay allí, o si por cualquiera otra cau sa
unes posible entregar dichas copias a la s personas que se encuentren
en esos lugares, se fijará en la puerta un aviso que dé noticia de
la demanda, con especificación exacta de las partes, m ateria de la
causa, juez que conoce en ella y de las resoluciones que se notifican.

En caso que la m orada o el lugar donde pernocta o el lugar


donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo, se
encuentre en un edificio o recinto al que no se permite libre acceso,
el aviso y las copias se entregarán ai portero o encargado del edificio
o recinto, dejándose testimonio expreso de esta circunstancia” .

3°. NOTIFICACIÓN PO R CÉDULA

Es aquella que se efectúa entregando en el domicilio del notificado, con


las formalidades legales, una cédula que contiene copia integra de la
resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia.

Se entrega a cualquiera persona adulta que se encuentre en el domicilio


del notificado.

178
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Existe una diferencia fundamental con las notificaciones anteriores,


pues en ellas se entrega copia íntegra de la solicitud en que recayó,
lo que se reemplaza por los datos para la inteligencia de la resolución.

Si en el domicilio del notificado no hay ninguna persona adulta o no


hay persona alguna, se fija en la puerta una cédula que contiene las
especificaciones del artículo 44 inciso 2o: resolución que se notifica,
especificación exacta de las partes, materia de la causa y juez que
conoce de la misma, (Art. 48 inciso segundo)
Se pondrá en los autos testimonio de la notificación con expresión del
día y lugar, del nombre, edad, profesión y domicilio de la persona a
quien se haga la entrega.

a) Resoluciones que se notifican por cédula

1. - Sentencias definitivas de única y primera instancia. (Art. 48 inciso


segundo)

2. » La resolución que recibe la causa a prueba. Es la resolución que da


comienzo al término probatorio, fijando los hechos que deben probarse.
(Art. 48 inciso segundo)

Excepción: la resolución que recibe la causa a prueba en los incidentes


se notifica por el estado diario. (Art. 323)

3. - La resolución que ordena la comparecencia personal de las partes al


tribunal (Art. 48 inciso primero)

4. - En todos aquellos casos en que el tribunal lo ordene expresamente.


(Art. 48 inc. final)

5. - Si el proceso permanece sin tramitación por más de seis meses, la


primera resolución posterior debe notificarse por cédula, (Art 52)

6. - Toda notificación que se haga a terceros que no tengan interés


para que puedan participar como testigos o peritos, podrán notificarse
personalmente o por cédula. (Art. 56)

179
JORGE DANILO CORREA SE LAME

b) Lugar de la notificación

L a ley habla del domicilio del notificado, pues obliga a todas las partes,
en su primera actuación, fijar domicilio dentro del radio urbano de la
ciudad en que funciona el tribunal. Ese será el domicilio para todos los
efectos legales mientras las partes no comuniquen otro. (Art. 49)

Si una parte no fija ei domicilio, o si el demandado no contesta la


demanda y continúa en silencio, en este caso, a modo de sanción, la ley
señala que las notificaciones que deben hacerse por cédula se harán por
el estado diario. (Arts. 53 inc.l°, 48 inc.l°, 52 y 56)

“A r t 48 (51). L a s sentencias definitivas, las resoluciones en que se


reciba a prueba la causa, o se ordene la comparecencia personal
de las partes, se notificarán por medio de cédulas que contengan
la copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su
acertada inteligencia.

Estas cédulas se entregarán por un ministro de fe en el


domicilio del notificado, en la forma establecida en el inciso 2 del
artículo 44.

Se pondrá en los autos testimonio de la notificación con


expresión del día y lugar, del nombre, edad, profesión y domicilio
de la persona a quien se haga la entrega. El procedimiento que
establece este artículo podrá emplearse, además, en todos los casos
que el tribunal expresamente lo ordene.

Art. 49 (52). Para los efectos del artículo anterior, todo litigante
deberá, en su prim era gestión judicial, designar un domicilio
conocido dentro de los límites urbanos del lugar en que funcione el
tribunal respectivo, y esta designación se considerará subsistente
mientras no haga otra la parte interesada, aun cuando de hecho
cambie su morada.

En los juicios seguidos ante los tribunales inferiores el


domicilio deberá fij arse en un lugar conocido dentro de la jurisdicción

180
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

del tribunal correspondiente, pero si el lugar designado se halla a


considerable distancia de aquel en que funciona el juzgado, podrá
éste ordenar, sin más trámites y sin ulterior recurso, que se designe
otro dentro de límites más próxim os/9

4o. NOTIFICACIÓN P O R E L ESTADO D IA RIO

Es aquella que se practica mediante la inclusión, con las formalidades


legales, en un estado que se forma en cada juzgado diariamente del
numero de resoluciones que se forman en el proceso dicho día. (Art. 50)

El secretario del tribunal, o el oficial Io por delegación, formará el estado,


con la lista de todas las causas en que se han dictado resoluciones ese día.
El artículo 50 dice “que se incluya” en el estado diario, pero ello está
mal dicho pues la resolución no se incluye, sino que, sólo se da aviso
de su dictación.

a) Contenido del Estado Diario

L- Fecha de emisión del estado;

2. - Debe mencionar todos los procesos en que en ese día se han dictado
resoluciones. Estas causas se mencionan individualizándolas con el
número del rol general del Tribunal. (Art. 51). El rol se escribe en letras
y números;

3. - Apellidos de demandantes y demandados;

4. - Numero de resoluciones dictadas ese día en las causas (providencias);

5. - Firma y sello del secretario o del oficial primero de que se trate; y

6,- La ley no lo exige pero se agrega el número del tribunal, el número


de líneas escritas v cual es la última línea escrita.

El estado debe mantenerse en un lugar visible al público durante tres


días seguidos. (Art. 50 inciso tercero)

181
JORGE DANILO CORREA SELAM É

De las notificaciones que se practiquen en el estado diario debe dejarse


constancia en los expedientes, y los errores u omisiones no invalidan la
notificación, sino que, sólo dan lugar a acciones disciplinarias. (Art. 50
inciso 4o)

Si se omite la constancia, la notificación se invalida pues es un requisito


de validez de ésta. Esta es la opinión mayoritaria en el sentido de que
debe haber a lo menos una mención en el expediente, (Art. 61)

b) Resoluciones que se notifican p o r el Estado Diario

La notificación por el estado diario es la regla general, pues la generalidad


de las notificaciones se hace de esta forma. Incluso, si la ley nada dice
sobre la forma de notificar, se hará de esta manera. (Art. 50 inciso Io)

Las notificaciones que la ley ordena realizar por cédula se harán por el
estado diario mientras no se fije domicilio. (Art. 53)

Si por olvido o por cualquier otra causa no se incluye una resolución


en el estado del día en que se dictó puede incluirse en el de los días
siguientes previa orden judicial en tal sentido.

“Art. 50 (53), Las resoluciones no com prendidas en los artículos


precedentes se entenderán notificadas a las partes desde que se
incluyan en un estado que deberá form arse y fijarse diariamente
en la secretaria de cada tribunal con las indicaciones que el inciso
siguiente expresa.

Se encabezará el estado con la fecha del día en que se forme, y se


mencionarán por el número de orden que les corresponda en el rol
general, expresado en cifras y en letras, y además por los apellidos
del demandante y del demandado o de los primeros que figuren con
dicho carácter si son varios, todas las causas en que se haya dictado
resolución en aquel día, y el número de resoluciones dictadas en
cada una de ellas. Se agregará el sello y firma del secretario.

Estos estados se mantendrán durante tres días en un lugar accesible

182
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

al público, cubiertos con vidrios o en otra form a que impida hacer


alteraciones en ellos; y, encuadernados por orden riguroso de
fechas, se archivarán mensualmente.

De las notificaciones hechas en conformidad a este artículo, se


pondrá testimonio en los autos. Los errores u omisiones en dicho
testimonio no invalidarán la notificación y sólo serán sancionados
con multa de media a una unidad tributaria mensual, a petición de
parte o de oficio.”

5°. NOTIFICACIÓN POR AVISOS EN LOS DIARIOS

Es substitutiva, en determinadas circunstancias, de la notificación


personal y por cédula.
Consiste en la notificación por medio de avisos en los diarios del lugar
en que se realiza el juicio, o en la cabecera de provincia o región si no
los hay, conteniendo las mismas menciones que la notificación personal,
a menos que el tribunal autorice un extracto. (Art.54)

a) Casos en que se utiliza

Io. Cuando se intenta notificar a personas difíciles de identificar (Art.


54);

2o. Cuando se intenta notificar a personas cuya residencia es difícil de


localizar (Art. 54); y

3o. Cuando, debido al número de notificados, es difícil o dispendioso


notificar en forma personal o por cédula.

b) Forma de practicarla

Se practica insertando en el diario los mismos antecedentes de la


notificación personal (Artículos 54 y 40)

La ley permite al juez autorizar, a petición de parte, cuando por la


extensión de los antecedentes resulta muy dispendioso el aviso, la
publicación de un extracto redactado por el secretario.

183
JORGE DANILO CORREA 5ELA M É

Esta notificación precisa de una autorización del juez a través de una


resolución, la que debe contener

a) La autorización de la sustitución de la notificación y determinación


dé la publicación de la totalidad de los antecedentes o sólo un extracto;

b) El diario en que la publicación se va a hacer;

c) El número de publicaciones que se deben efectuar, las que no pueden


ser inferior a tres.

Si la notificación es la primera de una gestión, además de la notificación


normal se publicará, a lo menos, una vez en el Diario Oficial, en el día
Io ó 15 o en el siguiente hábil si es feriado. (Art. 54 inc. final)

La notificación se entiende realizada cuando se hace la última


publicación; y

d) El juez debe autorizarla con conocimiento de causa. (Art. 54 inciso 2o)


Practicada la notificación por haberse publicado los avisos, se deja
constancia de éstos en el expediente, sus fechas y diarios, pues es un
requisito de toda resolución judicial

En la práctica se archivan los diarios, el aviso se recorta y se anotan las


fechas de publicación.

46Art. 54 (57). Cuando haya de notificarse personalmente o por


cédula a personas cuya individualidad o residencia sea difícil
determinar, o que por su número dificulten considerablemente la
práctica de la diligencia, podrá hacerse la notificación por medio
de avisos publicados en los diarios o periódicos del lugar donde se
sigue la causa, o de la cabecera de la provincia o de la capital de la
región si allí no los hay. Dichos avisos contendrán los mismos datOf¡
que se exigen para la notificación personal, pero si la publicación
en esta form a es muy dispendiosa, atendida la cuantía del negocio,
podrá disponer el tribunal que se haga en extracto redactado pof
el secretario.

184
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Para autorizar esta form a de notificación, y para determinar los


diarios o periódicos en que haya de hacerse la publicación y el
número de veces que deba repetirse, el cual no podrá bajar de tres,
procederá el tribunal con conocimiento de causa.

Cuando la notificación hecha por este medio sea la prim era de una
gestión judicial, será necesario, además, para su validez, que se
inserte el aviso en los números del “ Diario Oficial” correspondientes
a los días primero o quince de cualquier mes, o al día siguiente, si no
se ha publicado en las fechas indicadas” .

6o. NOTIFICACIÓN TÁCITA O PRESUNTA

a) Concepto

Es aquella que se entiende practicada cuando ocurren ciertas


circunstancias en que la ley presume notificada a una persona en forma
legal. (Art. 55)

b) Supuestos legales para que opere

Para que opere la notificación tácita es preciso que la resolución se


encuentre en alguna de las situaciones descritas o contempladas en el
artículo 55 del C. P. C., esto es:

1. - Que la resolución no se haya notificado en forma alguna; y

2. - Que la resolución haya sido notificada en otra forma a la legal.

c) Requisitos

Io. Que la parte a quien afecte una resolución cuya notificación ha sido
omitida o ha sido realizada en otra forma que la legal, haga en el juicio
cualquier gestión que suponga conocimiento de esa resolución; y

2o. Que esa gestión se haya realizado antes de haber reclamado la


íalta o la nulidad de la notificación en cuestión. Así por ejemplo se

185
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

puede haber apelado de una sentencia definitiva de primera instancia


antes que haya sido notificada o contestar una demanda antes de ser
notificada legal mente,

d) Notificación tácita en el incidente de nulidad de una notificación

Según el inciso segundo del artículo 55, cuando se ha promovido un


incidente de nulidad de una notificación, por el sólo ministerio de la ley
se tiene por notificada la resolución cuya notificación se declara nula:

Desde que se notifica la sentencia que declara la nulidad; y


Si esa declaración de nulidad se hace por un tribunal superior, la
notificación se entiende realizada cuando se le notifique el cúmplase de
dicha resolución,

“ A r t 55 (58). Aunque no se haya verificado notificación alguna o se


haya efectuado en otra forma que la legal, se tendrá por notificada
una resolución desde que la parte a quien afecte haga en el juicio
cualquiera gestión que suponga conocimiento de dicha resolución,
sin haber antes reclamado la falta o nulidad de la notificación.

Asimismo, la parte que solicitó la nulidad de una notificación, por


el solo ministerio de la ley, se tendrá por notificada de la resolución
cuya notificación fue declarada nula, desde que se le notifique la
sentencia que declara tal nulidad. En caso que la nulidad dé la
notificación haya sido declarada por un tribunal superior, ésta
notificación se tendrá por efectuada al notificársele el “ cúmplase”
de dicha resolución.”

Esta, es otra norma curiosa en el Código: si bien la parte tenía razón y se


anuló la notificación de una resolución, el Código la tiene por notificada
de dicha resolución. Es decir, de nada sirvió a esa parte haber alegado
la nulidad pues, en lugar de ser notificada en forma legal, se le tiene por
notificada d éla resolución.

186
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

TEMA 19
CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES
JUDICIALES

Para estudiar el cumplimiento de las resoluciones judiciales es preciso


distinguir entre el cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas
por tribunales chilenos y entre el cumplimiento de las resoluciones
judiciales dictadas por tribunales extranjeros.

1.- CUM PLIM IENTO DE L A S R ESO LU CIO N ES JU D IC IA LES


DICTADAS POR TRIBU N A LES CH ILEN O S
Esta materia se encuentra regulada entre los artículos 231 al 241 del
Código de Procedimiento Civil.

El cumplimiento de las sentencias definitivas e interlocutorias implica


estudiar la acción de cosa juzgada. Tratándose de los autos y decretos
no es necesario mayores precisiones al ser notificados quedarán
inmediatamente cumplidos.

a) Requisitos para que proceda la acción de cosa juzgada

Io. Que se trate de sentencias definitivas o interlocutorias firm es o


ejecutoriadas
Según el artículo 175 del C. P C., las sentencias definitivas o
interlocutorias firmes producen la acción de cosa juzgada.

El artículo 174 señala cuando una sentencia se encuentra firme o


ejecutoriada.

También producen acción de cosa juzgada las sentencias interlocutorias


que causan ejecutoria, aun cuando no estén aun firmes o ejecutoriadas,
mientras el tribunal resuelve el asunto pendiente, de forma tal que el
cumplimiento de lo resuelto es condicional al resultado del recurso.
(Art. 231)

2o. Que el titular de la acción pida el cumplimiento de lo resuelto por


el tribunal
187
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

Las sentencias judiciales en materia civil no se cumplen de oficio, de


forma tal que la parte que obtuvo en el juicio deberá solicitar al tribunal
el cumplimiento de lo resuelto por éste.

3o. Que la prestación sea actualmente exigible

Este requisito implica que no debe tratarse de una prestación sujeta a


una condición, plazo o modo.

Si la prestación está afecta a una modalidad* la parte correspondiente


puede oponerse al cumplimiento aduciendo que esa prestación no es
actualmente exigible por estar afecta a una modalidad,

b) Titular de la acción de cosa juzgada

Corresponde la acción de cosa juzgada a aquel a cuyo favor se ha


declarado un derecho en el juicio, para el cumplimiento de lo resuelto o
para la ejecución del fallo. (Art 176)

c) Tribunal al que corresponde la ejecución de las resoluciones

La ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que las


hayan pronunciado en primera o en única instancia.

Se procede a la ejecución una vez que las resoluciones quede®


ejecutoriadas o causen ejecutoria en conformidad a la ley, según señala
el artículo 231.

El legislador se coloca en el caso que la ejecución de una sentencia!


definitiva haga necesaria la iniciación de un nuevo juicio.

En tal caso, de acuerdo al artículo 232, ese nuevo juicio puede deducirse
ante el mismo tribunal que pronunció la sentencia o ante el que sea
competente, en conformidad a los principios generales establecidos por
la ley, a elección de la parte que haya obtenido en el pleito.

d) Procedimientos señalados en la ley para el cumplimiento de M


sentencias definitivas o interlocutorias

188
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Para estudiar esta materia, es preciso realizar las siguientes distinciones:

Ia. Se trata del cumplimiento de una sentencia definitiva o


interlocutoria que contiene una prestación de dar, hacer o no hacer
solicitada a i mismo tribunal que la pronunció en única o primera
instancia dentro del año siguiente a aquel en que la ejecución se hizo
exigióle y siempre que la ley no haya señalado una form a especial de
ejecución, (Art 233)
En esta situación se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que la prestación contenida en la sentencia definitiva o interlocutoria


sea de dar, hacer o no hacer;

b) Que el cumplimiento de la sentencia sea solicitado al mismo tribunal


que la pronunció en única o primera instancia;

c) Que el cumplimiento de la sentencia sea solicitado ante el mismo


tribunal que la pronunció en única o primera instancia dentro del año
siguiente a aquel en que la ejecución se hizo exigióle; y

d) Que la ley no haya señalado una forma especial de ejecución o


cumplimiento.

Este procedimiento de cumplimiento de las sentencias definitivas o


interlocutorias, señalado en el Párrafo I del Título XIX del Libro I del
Código, es denominado “procedimiento incidental de cumplimiento
de las sentencias”, pero, en definitiva, se trata de un procedimiento
ejecutivo especial.

La parte que obtuvo en la sentencia definitiva o interlocutoria, que


contiene una prestación de dar, hacer o no hacer, debe solicitar su
cumplimiento al mismo tribunal que la pronunció, en única o primera
instancia, dentro del año siguiente a aquel en que la ejecución se hizo
exigióle.

Esta petición, se presenta en el mismo expediente en que se tramitó la


causa en que se dictó la sentencia cuya ejecución se pide.

189
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

Ante la petición, el tribunal examinará el cumplimiento de los supuestos


antes señalados y previstos en el artículo 233.

> Si no se cumplen los supuestos, el tribunal no dará a lugar a la solicitud

> Si se cumplen los supuestos, el tribunal resuelve “como se p id e con¡


citación” .
Esta resolución se notifica por cédula al apoderado de la parte. S
ministro de fe que practique la notificación deberá enviar la c a rtl
certificada que establece el artículo 46 tanto al apoderado co m o a la,
parte. A esta última,-la carta deberá remitírsele al domicilio en q u e se leí
haya notificado la demanda. (A rt 233)

En caso que el cumplimiento del M ío se pida contra un tercero, éste


debe ser notificado personalmente.

Actitudes de la parte vencida luego de ser notificada:

a) Da cumplimiento a la prestación contenida en la sentencia sin más


trámites;

b) No da cumplimiento a la sentencia ni tampoco se opone a su


cumplimiento dentro de tercero día, en cuyo caso, se abre un cuaderno
de apremio en el mismo expediente; y

c) Se opone al cumplimiento de la sentencia dentro de tercero día


deduciendo excepciones dentro de dicho plazo.

En esta situación se suspende la tramitación hasta que se resuelva el


incidente, de acuerdo al artículo 69 del C. P. €.

Requisitos de la oposición de parte vencida contra quien se p id e él


cumplimiento de la sentencia:I

I o. Sólo puede oponer las excepciones taxativamente enumeradas


en el artículo 234 del C. P. C. y que son: pago de la deuda, remisión
de la misma, concesión de esperas o prórrogas del plazo, novación,

190
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

compensación, transacción y la de haber perdido su carácter de


ejecutoria, sea absolutamente o con relación a lo dispuesto en el artículo
233.

2o. Las excepciones sólo pueden fundarse en hechos acaecidos con


posterioridad a la dictación de la sentencia cuyo cumplimiento se trata,
según lo exige el artículo 234 N° Io del C. P. € .

3o. Las excepciones, salvo las de transacción y la de haber perdido su


carácter de ejecutoria, sea absolutamente o con relación a lo dispuesto
en el artículo 233, deben fundarse en antecedentes escritos. (A rt 234
inciso Io)

Resolución que recae sobre la oposición

Si no se cumplen los requisitos señalados la oposición será rechazada


de plano. (Art. 234)

Si se cumplen los requisitos anotados la oposición es tramitada como


incidente.

Fallo

Si no ha habido oposición al cumplimiento de la sentencia o ella ha


sido desestimada por sentencia de primera o segunda instancia, se
procederá a cumplirla, siempre que la ley no haya dispuesto otra forma
especial, de acuerdo con las reglas siguientes:

Ia. Si la sentencia ordena entregar una especie o cuerpo cierto, sea


mueble o inmueble, se llevará a efecto la entrega, haciéndose uso de la
fuerza pública si es necesario;

2a. Si la especie o cuerpo cierto mueble no es habido, se procederá a


tasarlo con arreglo al Título XII del Libro IV y se observarán en seguida
las reglas del número siguiente;

3a. Si la sentencia manda pagar una suma de dinero se ordenará, sin


más trámite, hacer pago al acreedor con los fondos retenidos, hecha
191
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

la liquidación del crédito y de las costas causadas o se dispondrá


previamente la realización de los bienes que estén garantizando el
resultado de la acción de conformidad al Título V del Libro II.

Si no hay bienes que aseguren el resultado de la acción se procederá


a embargar y a enajenar bienes suficientes de la parte vencida de
acuerdo con las reglas del procedimiento de apremio, sin necesidad de
requerimiento y deberá notificarse por cédula el embargo mismo y la
resolución que lo ordena;

4a. Si la sentencia obliga a pagar una cantidad de un género determinado,


se procederá de conformidad a las reglas del número anterior; pero si
es necesario, se practicará previamente su avaluación por un perito con
arreglo al Título XII del Libro IV;

5a. Si la sentencia ordena la ejecución o destrucción de una obra material,


la subscripción de un instrumento o la constitución de un derecho real
o de una obligación, se procederá de acuerdo con el procedimiento de
apremio en las obligaciones de hacer; pero se aplicará lo prescrito en el
número 3 cuando sea necesario embargar y realizar bienes; y

6a. Si la sentencia ha condenado a la devolución de frutos o a la


indemnización de peijuicios y, de conformidad a lo establecido en
el inciso segundo del artículo 173, se ha reservado al demandante el
derecho de discutir esta cuestión en la ejecución del fallo, el actor
deberá formular la demanda respectiva en el mismo escrito en que pida
el cumplimiento del fallo. Esta demanda se tramitará como incidente
y, de existir oposición al cumplimiento del fallo, ambos incidentes se
substanciarán conjuntamente y se resolverán en una misma y única
sentencia.

En todo lo que no esté previsto precedentemente se aplican las reglas que


se establecen en el juicio ejecutivo para el embargo y el procedimiento
de apremio; pero la sentencia se cumplirá hasta hacer entero pago a la
parte vencedora sin necesidad de fianza de resultas, salvo lo dispuesto
en el artículo 774 y en otras disposiciones especiales. (Art. 235)

Si la sentencia ordena el pago de prestaciones periódicas y el

192
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

deudor retarda el pago de dos o más, podrá el juez compelerlo a prestar


seguridades para el pago, tal como la de convertir las prestaciones en
los intereses de un capital que se consigna al efecto, en un Banco, Caja
de Ahorros u otros establecimientos análogos. Este capital se restituirá
al deudor tan pronto como cese la obligación.

Esta petición se tramitará en forma incidental. (Art. 236)

2a. Se trata del cumplimiento de una sentencia definitiva o interlocutoria


que contiene una prestación de dar\ hacer o no hacer solicitada al
mismo tribunal que la pronunció en única o prim era instancia luego
del año de aquel en que la ejecución se hizo exigibley siempre que la
ley no haya señalado una form a especial de ejecución

En este caso, según el artículo 237 inciso I o del Código, la sentencia se


cumplirá conforme a las reglas del procedimiento ejecutivo, según si se
trata de una obligación de dar, hacer o no hacer. Además, las sentencias
definitivas o interlocutorias tienen el carácter de título ejecutivo.

En este caso, en los juicios a que dé Jugarla ejecución de las resoluciones,


no se admitirá ninguna excepción que haya podido oponerse en el juicio
anterior (Art. 237 inciso final)

3a.Setrata del cumplimiento de unasentencia definitiva o interlocutoria


que contiene una prestación de dar, hacer o no hacer solicitada a un
tribunal distinto a aqu el que la pronunció, sin importar el plazo en
que la ejecución dé la sentencia se hizo exigible

La sentencia se cumple conforme a las reglas del procedimiento


ejecutivo, según si se trata de una obligación de dar, hacer o no hacer
y las sentencias definitivas o interlocutorias tienen el carácter de título
ejecutivo.

En los juicios a que dé lugar la ejecución de estas resoluciones no se


admitirá ninguna excepción que haya podido oponerse en el juicio
anterior. (Art. 237)

193
JORGE DANILO CORREA SELAME

4* Cumplimiento de sentencias respecto de las cuales la ley se ha


preocupado de señalar una tramitación especial

En este caso se debe emplear el sistema que en cada caso señala la ley,
como, por ej emplo, los juicios de hacienda.

5* Cumplimiento de sentencias no comprendidas en los casos


anteriores atendiendo la naturaleza de la prestación
Guando se trata del cumplimiento de otras resoluciones no comprendidas
anteriormente, corresponde al juez de la causa dictar las medidas
conducentes a dicho cumplimiento, pudiendo al efecto imponer multas
que no excedan de una unidad tributaría mensual o arresto hasta de dos
meses, determinados prudencialmente por el tribunal, sin perjuicio de
repetir el apremio. (Art. 238)

E l quebrantamiento de la sentencia (A rt 240)

Cumplida una resolución, el tribunal tendrá facultad para decretar las


medidas tendientes adej ar sin efecto todo lo que se haga en contravención
a lo ejecutado.

Además, el que quebrante lo ordenado cumplir será sancionado con


reclusión menor en su grado medio a máximo, es decir, de 1 a 5 años.

Z - CUM PLIM IENTO DE L A S RESO LU CIO NES JUDICIALES


D ICTAD AS POR TRIBU N ALES E X TR A N JE R O S

Para proceder al cumplimiento en Chile de una resolución pronunciada


por un tribunal extranjero se requiere la autorización de la Corte
Suprema, autorización que recibe el nombre de exequátur.

La Corte Suprema conoce de estas cuestiones en sala al no señalar otra


manera distinta y al ser ésta la regla general.

a) Principios

La Corte Suprema, para otorgar el exequátur, debe verificar 1#

194
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

concurrencia de las siguientes condiciones

a) Si existe o no un tratado bilateral o multilateral sobre la materia con


el país del cual emana la sentencia

b) Si existe tratado internacional sobre la materia deberá procederse a


su aplicación y las resoluciones pronunciadas en país extranjero tendrán
en Chile la fuerza que les concedan los tratados respectivos. (A rt 242)

c) Si no existe tratado internacional sobre la materia con la nación de


que procedan las resoluciones, se les dará la misma fuerza que en ella
se dé a los fallos pronunciados en Chile, es decir, la Corte Suprema
procede a dar aplicación al principio de la reciprocidad.

Si la resolución procede de un país en que no se da cumplimiento a los


fallos de los tribunales chilenos, no tendrá fuerza en Chile la resolución
extranjera. (Arts. 243 y 244)

d) En los casos en que no exista tratado internacional sobre la materia


ni precedente alguno que permita establecer un criterio de reciprocidad,
la Corte Suprema debe dar aplicación al principio denominado de la
regularidad, lo que implica la reunión de las siguientes condiciones
señaladas en el artículo 245:

Ia Que la sentencia pronunciada en país extranjero no contenga nada


contrario a las leyes sustantivas de la República;

2a. Que la sentencia pronunciada en país extranjero no se oponga a la


jurisdicción nacional;

3a. Que la sentencia pronunciada en país extranjero haya sido


pronunciada en un procedimiento con previo emplazamiento de la parte
contra la cual se dicta; y

4a. Que la sentencia pronunciada en país extranjero esté ejecutoriada en


conformidad a las leyes del país en que haya sido pronunciada.

b) Solicitud de exequátur

195
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

El artículo 247 del Código, dispone que la resolución que se trata de


ejecutar se debe presentar a la Corte Suprema en copia legalizada.

El artículo 345 del Código dispone que los instrumentos públicos


otorgados fuera de Chile deben presentarse debidamente legalizados, y
se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la
verdad de las firmas de las personas que ios han autorizado, atestiguadas
ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la
práctica de cada país, deban acreditarlas.

La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se


comprobarán en Chile por alguno de los medios siguientes:

I o El atestado de un agente diplomático o consular chileno, acreditado


en el país de donde el instrumento procede, y cuya firma se compruebe
con el respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores;

2o El atestado de un agente diplomático o consular de una nación


amiga acreditado en el mismo país, a falta de funcionario chileno,
certificándose en este caso la firma por conducto del Ministerio de
Relaciones Exteriores del país a que pertenezca el agente o del Ministro
Diplomático, de dicho país en Chile, y además por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República en ambos casos; y

3o El atestado del agente diplomático acreditado en Chile por el


Gobierno del país en donde se otorgó el instrumento, certificándose su
firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República.

Por otra parte, los instrumentos extendidos en lengua extranjera se


mandarán traducir por el perito que el tribunal designe, a costa del
que los presente, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas en la
sentencia.
Si al tiempo de acompañarse se agrega su traducción, valdrá ésta; salvo
que la parte contraria exija, dentro de seis días, que sea revisada por un
perito, procediéndose en tal caso como lo dispone el párrafo anterior
(Art. 347)

196
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

c) Tram itación

Io. Asuntos Contenciosos

El artículo 248 dispone que en los casos de “jurisdicción contenciosa”,


se dará conocimiento de la solicitud a la parte contra quien se pide la
ejecución, la cual tendrá para exponer lo que estime conveniente un
término igual al de emplazamiento para contestar demandas.

Con la contestación de la parte o en su rebeldía, y con previa audiencia


del fiscal judicial, el tribunal declarará si debe o no darse cumplimiento
a la resolución.

2o. Asuntos No Contenciosos

El artículo 249 señala que en los asuntos de “j urisdicción no contenciosa”,


el tribunal resolverá con sólo la audiencia del fiscal judicial.
El artículo 250 preceptúa que, si el tribunal lo estima necesario, puede
abrir un término de prueba antes de resolver, en la forma y por el tiempo
que el Código establece para los incidentes.

d) Si se trata de una sentencia emanada de un tribunal arbitral


extranjero

Son aplicables todas las reglas precedentes, pero además, se hará


constar su autenticidad y eficacia por el visto bueno u otro signo de
aprobación emanado de un tribunal superior ordinario del país donde se
haya dictado el fallo. (A lt 246)

e) Tribunal competente para conocer del cumplimiento de una


sentencia pronunciada en el extranjero

Según el artículo 251, mandada cumplir una resolución pronunciada


en país extranjero, se pedirá su ejecución al tribunal a quien habría
correspondido conocer del negocio en primera o en única instancia, si
el juicio se hubiera promovido en Chile.

197
JORGE DANILO CORREA SELAM É

Esta norma encuentra su explicación en el hecho que, lo único


que realiza la Corte Suprema, es otorgar la autorización para que la
resolución extranjera se cumpla en Chile y, por lo tanto, luego de ello,
debe procederse a obtener su cumplimiento.

Ahora bien, el artículo 242 del Código indica que, para la ejecución
de esas resoluciones extranjeras, “se seguirán los procedimientos que
establezca la ley chilena, en cuanto no aparezcan modificados por
dichos tratados”.

Al respecto, se ha entendido que el procedimiento lo determinará el


tratado existente con el país de origen de la sentencia, y si no lo hay o si
no regula esta materia, se procederá como si se tratara de una sentencia
pronunciada en Chile.

TEMA20
LOS INCIDENTES

El artículo 82 del Código de Procedimiento Civil dispone; “Toda


cuestión accesoria de un ju icio que requiera pronunciamiento especial
con audiencia de las partes , se tram itará como incidente y se sujetará a
las reglas de este título , si no tiene señalada por la ley una tramitación
especial ”

La norma legal citada da a entender que todos los incidentes deben


tramitarse con audiencia de la contraparte, pero, ello no es tal pues,
existen incidentes que pueden ser rechazados sin audiencia de la
contraparte, es decir, de plano.

1.- ELEM ENTOS

Los elementos que deben concurrir para que exista jurídicamente un


incidente son dos:

198
CURSO D E DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

1°,- Una cuestión accesoria respecto de la cuestión principal; y

2°.- Que requiera de un pronunciamiento especial del tribunal.

2.- CLASIFICACIÓN

1. * Atendiendo a su relación con la cuestión principal: conexos o


inconexos.

Conexos: son aquellos que tienen relación con el asunto principal del
juicio.

Inconexos: son aquellos que no tienen relación con la cuestión principal


del pleito.

Esta clasificación es importante en atención a que el inciso primero


del artículo 84 del Código preceptúa: “Todo incidente que no tenga
conexión alguna con el asunto que es materia d e l ju icio podrá ser
rechazado de plano . ”

2. - Desde el punto de vista de la oportunidad de la ocurrencia de


las causas en que se basan: anterior o coexistente al juicio; durante el
juicio y después del mismo.

Incidentes que nacen de hechos anteriores ai juicio o coexistentes con


su principio o iniciación, como por ejemplo, las excepciones dilatorias.

Incidentes que nacen de hechos que acontecen durante el curso del


juicio, como la nulidad de la notificación dé la resolución que recibe la
causa a prueba.

Y, por último, hay incidentes que nacen o se fundan en hechos


producidos después de dictada la sentencia definitiva, como ocurre
con las costas del juicio.

3. - Desde el punto de vista del procedimiento que se les aplica o de


las particularidades que presentan: ordinarios y especiales.

199
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

Ordinarios: son aquellos que se tramitan conforme a las regías


generales de los incidentes.

Especiales: son aquellos que tienen una tramitación específica señalada


por la ley o determinadas particularidades aún cuando la tramitación
sea la de un incidente general.

Así, las cuestiones de competencia tienen una tramitación especial


distinta a la de un incidente general; y, el abandono del procedimiento
tiene la tramitación común, pero para su procedencia, se requieren
ciertos requisitos.

En atención a lo anterior, discrepamos de las opiniones de aquellos


que sostienen que un incidente es general o especial dependiendo,
únicamente, de la forma de su tramitación.

4.- En cuanto a los efectos que produce su interposición: de previo y


especial pronunciamiento y aquellos que no tienen ese carácter.

Los primeros, son aquellos que mientras no son resueltos paralizan la


causa principal y se tramitan en el cuaderno principal. Ejemplo: las
excepciones dilatorias

Por el contrario, los que no son de previo y especial pronunciamiento,


no suspenden la causa principal y se tramitan en cuaderno separado.
Ejemplo: las medidas precautorias.

5.- En cuanto a su finalidad: dilatorios y no dilatorios.

Los dilatorios son aquellos jjue tienen por objeto corregir vicios de
procedimiento.

Los no dilatorios, a la inversa, no tienen ese carácter.

6.- Desde el punto de vista de la form a com o se resuelven por el


tribunal: de plano y sujetos a tramitación.

De plano son aquellos incidentes que el tribunal puede fallar sin

200
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

audiencia de las partes.

Los demás, son aquellos que deben acogerse a la tramitación ordinaria


o a la especial que la ley establece.

3,- OPORTUNIDAD PARA PROM OVER UN INCIDENTE


En cuanto a la oportunidad para promover los incidentes existen las
siguientes normas:

a) Si el incidente nace o se funda en un hecho anterior al juicio


o coexistente con su principio: debe promoverse antes de hacer
cualquiera gestión principal en el pleito.

El artículo 84 inciso segundo del Código dispone: “Si el incidente nace


de un hecho anterior al juicio o coexistente con su principio, como
defecto legal en el modo de proponer la demanda, deberá promoverlo
la parte antes de hacer cualquiera gestión principal en el pleito.”

Por hecho anterior al juicio se entiende antes de la notificación de la


demanda.

El inciso tercero del mismo artículo consagra la sanción para el caso


que no se interponga en la oportunidad anotada: Es rechazado de oficio
por el tribunal, salvo que se trate de un vicio que anule el proceso,
en cuyo caso se estará a lo que establece el artículo 83, o que se trate
de una circunstancia esencial para la ritualidad o la marcha del juicio,
evento en el cual el tribunal ordenará que se practiquen las diligencias
necesarias para que el proceso siga su curso legal.

b) Si el incidente nace o se funda en un hecho que acontece


durante el juicio: debe promoverse tan pronto como el hecho llegue al
conocimiento de la parte respectiva

El artículo 85 dispone al respecto: “Todo incidente originado de un


hecho que acontezca durante el juicio, deberá promoverse tan pronto
como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva.

201
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

c) Si en el proceso consta que ei hecho ha llegado al conocimiento


de la parte, y si ésta ha practicado una gestión posterior a dicho
conocimiento, el incidente promovido después será rechazado de
plano, salvo que se trate de alguno de los vicios o circunstancias a
que se refiere el inciso 3o del artículo anterior.”

La referencia que se efectúa en la última parte, se refiere al caso que se


trate de un vicio que anule el proceso, en cuyo caso se estará a lo que
establece el artículo 83, o que se trate de una circunstancia esencial para
la ritualidad o la marcha del juicio, evento en el cual el tribunal ordenará
que se practiquen las diligencias necesarias para que el proceso siga su
curso legal,

d) Todos los incidentes cuyas causas existen simultáneamente


deberán promoverse a la vez.

El artículo 86 señala: “Todos los incidentes cuyas causas existan


simultáneamente deberán promoverse a la vez. En caso contrario, se
observará, respecto de los que se promuevan después, lo dispuesto en el
inciso 3o del artículo 84.”

Lo anterior implica que será rechazado de plano por el tribunal.

Excepciones
Como se desprende de las normas citadas, existen casos en que un
incidente, no obstante que no se haya interpuesto en las oportunidades
anotadas, él no será rechazado de plano, según loindica el inciso tercero
del artículo 84:

1. - Cuando se trata de vicios que anulan el proceso como, por ejemplo,


la incompetencia absoluta del tribunal o la falta de emplazamiento, los
que pueden ser interpuestos en cualquier momento.

2. - Cuando se trata de una circunstancia esencial para la marcha o


ritualidad del juicio, evento en que el tribunal no los rechaza de plano,
sino que, los acoge y de ser procedente ordena que se practiquen las
diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal.

202
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Estas circunstancias, no acarrean la nulidad de todo el proceso, sino


sólo de aquellas actuaciones que están viciadas

e) Facultades del juez para corregir vicios del procedimiento de oficio.


(Art 84 inciso final)
No obstante que lo normal es que los que instan porque se subsanen los
vicios por medio de los incidentes son las partes, el juez está facultado
para corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del
proceso y para tomar todas tas medidas que tiendan a evitar la nulidad
de los actos de procedimiento; pero, no puede subsanar las actuaciones
viciadas en razón de haberse realizado éstas fuera del plazo fatal
indicado por la ley.
El inciso final del artículo 84 señala: “El juez podrá corregir de oficio ios
errores que observe en la tramitación del proceso. Podrá asimismo tomar
las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos de procedimiento.
No podrá, sin embargo, subsanar las actuaciones viciadas en razón de
haberse realizado éstas fuera del plazo fatal indicado por la ley.”

La anterior, es una facultad y no una obligación del tribunal, respecto


de la cual la jurisprudencia ha sostenido, de manera uniforme, que los
jueces pueden hacer uso de ella sólo cuando se trate de actos que miren
al orden público o al interés general; pero no pueden hacer uso de la
misma respecto de aquellos actos que miran al interés privado de las
partes, los que sólo pueden ser anulados a petición de la parte afectada.

4.- TRAMITACIÓN GENERAL U ORDINARIA DE LOS


INCIDENTES

Esta tramitación se emplea siempre que los incidentes no tengan


señalada por la ley una tramitación especial.
Una vez interpuesto el incidente, el tribunal puede adoptar dos actitudes:

Ia. Resolverlos de plano: el tribunal puede resolver de plano el


incidente en los siguientes casos:

a) Cuando se trata de un incidente que no tiene conexión alguna con


el asunto que es materia del juicio principal, es decir, en el caso de los
incidentes inconexos;

203
JORGE DA NI LO CORREA SEL AM É

b) Cuando el incidente nace de un hecho anterior al juicio o coexistente


con su inicio y la parte hace cualquier gestión principal antes de
promoverlos;

c) Si el incidente nace de un hecho acontecido durante el pleito y éste


ha llegado a conocimiento de la parte y dicha parte ha practicado alguna
gestión después de conocer ese hecho y no ha formulado el incidente;

d) Cuando las partes promueven incidentes con posterioridad a otros


cuyas causas existan simultáneamente; y

e) Cuando se trata de incidentes cuyo fallo se puede fundar en hechos


que consten en el proceso o sean de pública notoriedad, lo que el
tribunal debe consignar en su resolución. El tribunal puede acogerlos o
rechazados pero siempre de plano. (Art. 89)

2*. Acogerlos a tram itación: en este caso, debe darle tramitación al


incidente cuando no se está en presencia de las situaciones anteriores

La ley establece un procedimiento ordinario o común y, como en todo


procedimiento, se distinguen tres etapas: (1) Etapa de discusión; (2)
Etapa de prueba; y (3) Etapa de sentencia.

(1) E tapa de Discusión

Existen dos trámites:

a) La interposición del incidente o dem anda incidental: es el acto


por el cual uno de los litigantes solicita al tribunal la resolución previa
de una cuestión accesoria.

El incidente puede ser promovido por cualquiera de las partes, tanto lai
partes directas como las partes indirectas.

La presentación es proveída por el tribunal confiriendo traslado a la


parte contraria, resolución que es un decreto.

b) Contestación de la contraparte: la contraparte tiene 3 días para


contestar el incidente, plazo que es legal e individual.

204
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

El artículo 89 señala que s i 44se promueve un incidente, se concederán


tres días para responder y vencido este plazo, haya o no contestado la
parte contraria, resolverá el tribunal la cuestión, si, a su juicio, no hay
necesidad de prueba. No obstante, el tribunal podrá resolver de plano
aquellas peticiones cuyo fallo se pueda fundar en hechos que consten
del proceso, o sean de pública notoriedad, lo que el tribunal consignará
en su resolución” .

Vencido este plazo el juez debe recibir el incidente a prueba o bien


fallarlo.

(2) E tapa de Prueba

a) Con o sin la contestación del demandado incidental, y una vez


transcurridos esos 3 días, el tribunal debe hacer el mismo examen que
efectúa en el juicio ordinario, es decir, determinar si existen o no hechos
controvertidos, substanciales y pertinentes.

b) Sí el tribunal llega a la conclusión de que esos hechos existen, debe


recibir el incidente a prueba.
El juez, dicta una resolución que debe contener las siguientes menciones:

Ia. Declarar que recibe el incidente a prueba; y

2a. Determinar los hechos controvertidos sobre los que debe recaer la
prueba.

Cabe recordar que, como se estudió al tratar de las notificaciones, la


resolución que recibe el incidente a prueba se notifica por el estado
diario y no por cédula, como es la regia general de notificación de este
tipo de resoluciones. (Arts. 48 y 323),

c) Término probatorio

El término probatorio en los incidentes puede ser de tres clases:


ordinario, extraordinario y especial.

1.- Término probatorio ordinario: es aquel que dura 8 días y comienza

205
JORGE OANILO CORREA SELAM É

a correr desde que se notifica por eí estado diario la resolución que


recibe el incidente a prueba
Durante él se puede rendir prueba en cualquier lugar y la parte que desee
rendir prueba de testigos debe acompañar, dentro de io s dos primeros
días, una lista de testigos.

El artículo 90 incisos Io y 2o del Código, señalan: “Si es necesaria la


prueba, se abrirá irn término de ocho díaspara que dentro de él se rinda
y se justifiquen también las tachas de los testigos, si hay lugar a ellas
y: “Dentro de los dos prim eros días deberá acompañar cada parte una
nómina de tos testigos de que piensa valerse, con expresión del nombre
y apellido, domicilio y profesión u oficio. Sólo se examinarán testigos
que figuren en dicha nómina ”.

2. - Término probatorio extraordinario: es aquel que procede cuando


las partes lo solicitan y el tribunal lo decreta.
En este término, sólo se puede rendir prueba en el lugar para el cual se
ha concedido.
Este término dura el número de días que determine el juez pero con un
máximo de 22 días.
El inciso 3o del artículo 90 del Código no debe inducimos a error, pues si
bien él dispone que cuando hayan de practicarse diligencias probatorias
fuera del lugar en que se sigue el juicio, el tribunal puede, por motivos
fundados, ampliar una sola vez el término por el número de días que
estime necesarios, uno excediendo en ningún caso del plazo total de
treinta días”, este plazo se cuenta “desde que se recibió el incidente a
prueba”.

3. - Término especial de prueba: es aquel que procede conforme a las


reglas del juicio ordinario.

En efecto, al no contemplar la ley un término especial de prueba para los


incidentes, se aplica aquel del juicio ordinario, en atención ál carácter
supletorio de él.

Recursos que proceden

206
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAM EN DE GRADO

De conformidad con el artículo 90 inciso final del Código, las


resoluciones que pronuncie el tribunal tanto con motivo de la recepción
del incidente a prueba como de la ampliación del término probatorio
son inapelables.

(3) Etapa de sentencia

Vencido el término de prueba, la hayan o no rendido las partes, y aun


cuando éstas no lo pidan, el tribunal fallará inmediatamente el incidente
o a más tardar dentro de tercero día. (Art. 91)

Por ende, no hay período de observaciones a la prueba ni citación para


oír sentencia.

5.- REITERACIÓ N DE INCIDENTES

El legislador, para evitar la promoción de incidentes destinados a dilatar


el juicio, proporciona diversas normas sobre el particular. (Art. 88)

Ia. La parte que haya promovido y perdido dos o más incidentes en un


mismo juicio, no puede promover ningún otro sin que, previamente,
deposite en la cuenta corriente del tribunal la cantidad que éste fije;

2a, El tribunal de oficio y en la resolución que deseche el segundo


incidente determinará el monto del depósito, el que fluctuará entre
una y diez unidades tributarias mensuales y se aplicará como multa a
beneficio fiscal, si es rechazado el respectivo incidente.

El incidente que se formule sin haberse efectuado previamente el


depósito fijado, se tendrá por no interpuesto y se extinguirá el derecho
a promoverlo nuevamente;

3a, El tribunal determinará el monto del depósito considerando la


actuación procesal de la parte y si observare mala fe en la interposición
de los nuevos incidentes podrá aumentar su cuantía hasta por el duplo;

4a, La parte que goce de privilegio de pobreza en el juicio, no estará


obligada a efectuar depósito previo alguno, pero, si esa parte interpone
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

nuevos incidentes y éstos le son rechazados, el juez, en la misma


resolución que rechace el nuevo incidente, puede imponer personalmente
al abogado o al mandatario judicial que lo haya promovido, por vía de
pena, una muíta a beneficio fiscal de una a diez unidades tributarias
mensuales, si estima que en su interposición ha existido mala fe o el
claro propósito de dilatar el proceso;

5a. Todo incidente que requiera de depósito previo deberá tramitarse


en cuaderno separado, sin afectar el curso de la cuestión principal ni de
ninguna otra, sin perjuicio de lo que se pueda resolver en el fallo del
respectivo incidente; y

6a. Las resoluciones que se dicten en virtud de las disposiciones


anteriores, en cuanto al monto de depósitos y multas se refiere, son
inapelables.

6.- LO S IN CID EN TES E SP E C IA LE S

El Código de Procedimiento Civil en los Títulos X a XVI del Libro


I, que comprende los artículos 92 a 157, trata de diversos incidentes
especiales que serán objeto de estudio en el mismo orden que los
contempla el Código.

En primer término, cabe advertir, que los incidentes son especiales, no


por que contengan una tramitación especial, o si se quiere, distinta a la
de los incidentes ordinarios, como suele afirmarse en algunos textos

En efecto, como analizaremos enseguida, varios incidentes especiales


tienen la misma tramitación que un incidente general y no por eso dejan
de ser especiales.

En consecuencia, lo que califica a un incidente como especial, puede


ser la tramitación que le da la ley o bien la exigencia de requisitos
particulares que ella contempla para su interposición.

A.- LA ACUM ULACIÓN DE AUTOS

208
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Este incidente se encuentra contemplado en el Título X del Libro I entre


los artículos 92 a 100 del Código.

a) Concepto

La acumulación de autos es aquel incidente que tiene lugar siempre


que se tramiten separadamente dos o más procesos que deban constituir
un solo juicio y terminar por una sola sentencia, para mantener la
continencia, o unidad de la causa, (Art. 92)
Por lo tanto hay lugar a la acumulación de autos:

Io. Cuando la acción o acciones entabladas en un juicio son iguales a


las que se han deducido en otro o cuando unas y otras emanan directa e
inmediatamente de unos mismos hechos;

2o. Cuando las personas y el objeto o materia de los juicios sean


idénticos, aunque las acciones sean distintos; y

3o. En general, siempre que la sentencia que haya de pronunciarse en un


juicio deba producir la excepción de cosa juzgada en otro.

El artículo 93 señala que hay lugar, también, a la acumulación de autos


en los casos de quiebra, pero de esa acumulación se trata en la Ley de
Quiebras.

b) Formas de decretar la acumulación de autos

La acumulación de autos puede decretarse a petición de parte y también


de oficio.

A petición de parte, se requiere una solicitud escrita del interesado y, al


efecto, se considera parte legítima para solicitarla, a todo el que haya
sido admitido como parte litigante en cualquiera de los juicios cuya
acumulación se pretende.

De oficio, se puede decretar cuando los procesos se encuentran en un


mismo tribunal. (Art. 94)

209
JORGE DAN!LO CORREA SELAM É

c) Oportunidad para solicitar la acumulación de autos

La acumulación de autos se puede pedir en cualquier estado del juicio


antes de la sentencia de término y debe solicitarse ante el tribunal a
quien corresponda continuar conociendo de los procesos acumulados,
Si los juicios están pendientes ante tribunales de igual jerarquía, se debe
pedir ante el tribunal que conoce del juicio más antiguo.

En cambio, si los juicios se encuentran pendientes ante tribunales de


distinta jerarquía, la acumulación se debe solicitar al tribunal de superior
jerarquía de los que conocen los juicios.

Si se trata de juicios ejecutivos, se debe pedir antes del pago de la


obligación, (Art. 98)

d) Requisitos para decretar la acumulación de autos

Para que pueda tener lugar la acumulación de autos se requiere:

1) Que existan dos o más procesos en tram itación ante un mismo


tribunal o ante diversos tribunales;

2) Que los juicios se encuentren sometidos a una misma clase de


procedimiento; y

3) Que la substanciación de todos ellos se encuentre en instancias


análogas. (Art. 95).

e) Tribunal ante el cual se acumulan los procesos

Para determinar ante que tribunal se acumularán los procesos, es preciso


distinguir si los tribunales son o no de igual jerarquía. (Art. 96)

Si los juicios están pendientes ante tribunales de igual jerarquía; él


más moderno se acumulará al más antiguo.

Si los juicios se encuentran pendientes ante tribunales de distinta


jerarquía: la acumulación se hará sobre el juicio que está sometido $
tribunal superior.

210
CURSO D E DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE ORADO

f) Tramitación

1) Pedida la acumulación, se concederá un plazo de 3 días a la otra parte


para que exponga ío conveniente sobre ella;

2) Transcurrido ese término, haya o no respuesta de la otra parte, el


tribunal debe resolver la acumulación solicitada, haciendo traer,
previamente a la vista, todos los procesos cuya acumulación se solicita,
si todos están pendientes ante él;

3) Si los procesos cuya acumulación se pide no se encuentran todos en


tramitación ante él, puede pedir que se le remitan los que se sigan ante
otros tribunales. (Art. 99)

El artículo 99, en el caso que los procesos se encuentren ante el mismo


tribunal al que se ha solicitado la acumulación, es imperativo ai indicar
que el tribunal hará traer los procesos. A la inversa, cuando los procesos
no se encuentran todos en tramitación ante él, el tribunal “puede” pedir
que ellos le sean remitidos;

4) De las resoluciones que nieguen la acumulación o den lugar a ella


sólo se concederá apelación en el efecto devolutivo. (Art. 100)

g) Efectos de la acumulación de ñutos

En aquellos casos en que se ha dado lugar a la acumulación de autos, el


curso de los juicios que estén más avanzados se suspenderá hasta que
todos lleguen a un mismo estado. (Art. 97)

Este efecto es lógico si se considera que la acumulación de autos tiene


por finalidad que los procesos acumulados constituyan un solo juicio y
terminen por una sola sentencia.

B.- LAS CUESTIO NES DE COM PETENCIA

El Título XI del Libro I del Código, entre los artículos 101 a 112,
contempla este incidente especial

211
JORGE DANILO CORREA SELAM É

Como lo señalamos al estudiar la competencia, estas cuestiones son las


incidencias formuladas por las partes acerca de la falta de atribución
del tribunal requerido para conocer de un negocio judicial. Asimismo,
dijimos que las cuestiones de competencia se suscitan entre los
litigantes y el tribunal y que se rigen, fundamentalmente, por el Código
de Procedimiento Civil.

La incompetencia, por medio de este incidente, se puede reclamar


de dos maneras, como lo señala el artículo 101: por inhibitoria o por
declinatoria.

a) Por inhibitoria: se produce cuando se concurre al tribunal que no


conoce del asunto y es estimado competente, pidiéndole que se dirija
al que está conociendo del negocio para que se inhiba y se abstenga de
seguir conociendo de él y le remita los antecedentes. (Art. 102)

b)Poir declinatoria: se configura cuando se solicita al tribunal que está


conociendo del asunto que decline de seguir conociéndolo y se declare
incompetente. (Art. 111)
Ahora bien, estas dos formas de reclamar la incompetencia del tribunal
son incompatibles en el sentido que, utilizada una vía, ella no se puede
abandonar para emplear la otra;, ni tampoco pueden emplearse las dos ni
simultánea ni sucesivamente. (Art. 101 inciso segundo)

EFE C T O S DE LA S CU ESTIO N ES DE CO M PETEN CIA EN LA


TRAM ITACIÓN DE LA CAUSA

1. - Mientras se halle pendiente el incidente de competencia, se suspende


el curso de la causa principal, pero el tribunal que esté conociendo de
ella, puede dictar las providencias que tengan el carácter de urgentes
(Art. 112)

2. - En el caso de inhibitoria, la tramitación de la causa continuará


después de notificada la resolución denegatoria dictada por el tribunal
requerido, sin perjuicio que esas gestiones queden sin valor si el tribunal
superior correspondiente declara que el tribunal que está conociendo:
del juicio, o sea, el requerido, es incompetente para ello. (Art. 112)

212
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

C - LA S IM PLICANCIAS Y RECU SACIO N ES

Se refiere a estos incidentes especiales el Título XII del Libro I del


Código que contiene los artículos 113 a 128.

Concepto

Son ciertos hechos o circunstancias que pueden concurrir respecto de


ios jueces en general, así como de los auxiliares de la Administración de
Justicia y de los peritos judiciales, de los cuales la ley presume una falta
de imparcialidad de la persona a quien le afecta para juzgar o intervenir
en el mismo (implicancia) o faculta a la parte a quien podría perjudicar
esta presunta falta de imparcialidad, para solicitar en el procedimiento
correspondiente se disponga esta prohibición respecto de ese negocio
específico (recusación).
Las causales de implicancia y recusación se encuentran señaladas
en forma detallada en los artículos 195 y 196 de Código Orgánico de
Tribunales.

Cuando se configura alguna de esas causales, la vía que corresponde


a la parte que le afecta, a fin de que la inhabilidad sea declarada y
eonsecuencialmente produzca sus efectos, es la de deducir la incidencia
correspondiente, cuya tramitación la señala el Código de Procedimiento
Civil.

El artículo 113 del Código señala que sólo puede inhabilitarse a los
jueces y a ios auxiliares de la Administración de Justicia para que
intervengan en un negocio determinado, en los casos y por las causas de
implicancia o recusación que señala el Código Orgánico de Tribunales.

Para inhabilitar a los peritos, la parte a quien pueda perjudicar su


intervención, debe expresar y probar alguna de las causas de implicancia
o recusación determinadas para los jueces, en cuanto sean aplicables a
aquéllos.

Si la recusación afecta a un abogado integrante, el Presidente de la


respectiva Corte procederá de inmediato a formar sala, salvo que ello
no fuera posible por causa justificada.

213
JORGE DAN1LO CORREA SELAMÉ

1.- LOS INCIDENTES DE IM PLICANCIAS

El juez que tome conocimiento que le afecta algún hecho constitutivo de


causal de implicancia en relación con un proceso del que le corresponderá
conocer, debe, de inmediato, dejar constancia de ello en el expediente.

Si se trata de tribunal unipersonal, el mi smojuez se declarará acontinuación


inhabilitado para conocer del asunto y tratándose de miembros de
tribunales colegiados, esta declaración, conforme lo dispone el artículo
199, es efectuada por el tribunal del cual forman parte. (Arts. 115 y 116)
Ahora bien, sí el j uez que se encuentra afectado por hechos que configuran
alguna causal de implicancia no lo estima así, la parte afectada deberá
deducir la correspondiente incidencia conforme a las siguientes normas:

a) Tribunal competente

Aún cuando se trata de una cuestión accesoria de un proceso, de las


cuales normalmente conoce el mismo tribunal en virtud de la regla de
la extensión, por la naturaleza de esta incidencia la ley ha señalado las
siguientes normas:
Si la implicancia se deduce en contra del juez de un tribunal
unipersonal: conoce el mismo; (Art. 202 COT)

Si se interpone en contra de algún miembro de tribunal colegiado:


conoce el mismo tribunal del cual forma parte, con exclusión del afectado,
(Art. 203 COT)

Si la implicancia se deduce respecto de algún otro funcionario: conoce


de ella el tribunal ante el cual el funcionario debe intervenir; (Arts. 491
COT y 117 CPC)

b) Oportunidad en que debe solicitarse

La incidencia de implicancia debe plantearla la parte interesada, antes


de realizar cualquier gestión relativa al fondo del asunto o antes de qui
comience a actuar la persona en contra de la cual se dirige, con el objetó
de evitar la nulidad de los actos procesales en que éstas intervengan.

214
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Sin embargo, dada la naturaleza de las implicancias, ellas pueden ser


planteadas posteriormente, es decir, en este caso no hay preclusión,
pero sí, se incurre en multa, salvo que la causal sea sobreviniente o se
compruebe que la parte no tenia conocimiento de la existencia de los
hechos que la constituyen. (114 CPC)
Este artículo 114 dispone: “La declaración de implicancia o de
recusación cuando haya de fundarse en causa legal, deberá pedirse antes
de toda gestión que ataña al fondo del negocio, o antes de que comience
a actuar la persona contra quien se dirige, siempre que la causa alegada
exista ya y sea conocida de la parte.

Si la causa es posterior o no ha llegado a conocimiento de la parte,


deberá proponerla tan pronto como tenga noticia de ella.

No justificándose esta última circunstancia, será desechada la solicitud,


a menos que se trate de una implicancia. En este caso, podrá el tribunal
imponer a la parte que maliciosamente haya retardado el reclamo de la
implicancia una multa que no exceda de un sueldo vital.”

Por otra parte, es necesario recordar que tratándose de jueces árbitros,


éstos sólo pueden ser inhabilitados por implicancia constituida por
hechos sobrevinientes, cuando el nombramiento lo han efectuado las
partes de común acuerdo.

c) Tramitación propiamente tai

1.- La parte que deduzca la incidencia debe formular la petición por


escrito al cual deberá adjuntar una boleta de consignación previa por las
sumas que señala el artículo 118 del C. P. C. cuando se refiera a alguna
de las personas que desempeñan alguno de los cargos que esa disposición
señala, salvo que la parte goce de privilegio de pobreza. La omisión de
esta consignación importa la inadmisibilidad de la incidencia.
/

En efecto, el artículo 118 preceptúa: “Cuando deba expresarse


causa, no se dará curso a la solicitud de implicancia o de recusación
de los funcionarios que a continuación se mencionan, a menos que el
ocurrente haya sido declarado pobre, si no se acompaña testimonio de

215
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

haber efectuado un depósito en la cuenta corriente del tribunal que deba


conocer de la implicancia o recusación, de las cantidades que en seguida
se expresan, para responder a la multa de que habla el artículo 122.

En la implicancia o recusación del Presidente, Ministro o Fiscal de la


Corte Suprema, una unidad tributaria mensual. En la del Presidente,
Ministros o Fiscales de una Corte de Apelaciones, media unidad
tributaria mensual. En la de un juez letrado o de un subrogante legal,
juez árbitro, defensor público, relator, perito, secretario o receptor, un
cuarto de unidad tributaria mensual.

La consignación ordenada en este artículo se elevará al doble cuando


se trate de la segunda solicitud de inhabilitación deducida por la misma
parte, al triple en la tercera y así sucesivamente.7’

2. - En el escrito deben indicarse, en forma precisa, los hechos que


constituyen la causal que se invoca, los que deberán ser especificados
claramente; además se adjuntarán las pruebas pertinentes o se ofrecerán.

3. - Recibido el escrito, el tribunal examinará previamente si se ha


adjuntado la boleta de consignación, cuando ello procede, si los hechos
se encuentran claramente descritos y si los mismos constituyen o no la
causal legal que se invoca; si no se reúne alguno de estos requisitos, la
solicitud se desecha de plano.

4. - Si el escrito cumple con los requisitos, el tribunal declarará bastante


la causal y admitirá el incidente a tramitación. Este estudio que efectúa
el tribunal para admitir o no la incidencia a tramitación, se denomina
comúnmente “bastanteo”. En este momento, si además constan al
tribunal los hechos en que se funda la implicancia o ellos aparecen délos
antecedentes acompañados o de aquellos que el tribunal manda agregar
de oficio, procederá a declarar la implicancia sin más trámite

El artículo 119 del Código dispone: “Si la causa alegada no es legal, o


no la constituyen los hechos en que se funda, o si éstos no se especifican
debidamente, el tribunal desechará desde luego la solicitud.

En el caso contrario, declarará bastante la causal, y si los hechos en que

216
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

se fonda constan al tribunal o resultan de los antecedentes acompañados


o que el mismo tribunal de oficio mande agregar, se declarará, sin más
trámites, la implicancia o recusación.

Cuando no conste al tribunal o no aparezca de manifiesto la causa


alegada, se procederá en conformidad a las reglas generales, de los
incidentes, formándose pieza separada ”

5. - Si el tribunal estima que se reúnen los requisitos indicados en el N°


3, pero los hechos no aparecen probados en la forma señalada en el N°
4, conferirá traslado de la incidencia a la contraparte, prosiguiéndose con
los trámites del incidente ordinario, formándose cuaderno separado, es
decir, sin suspender la tramitación de la cuestión principal.

6. - Si la implicancia es acogida de plano, el funcionario afectado por


ella quedará, de inmediato, inhabilitado para actuar en el asunto; en todo
caso, si la causal es declarada bastante, desde ese momento y hasta que
la incidencia sea resuelta, el funcionario deberá abstenerse de actuar y
el proceso será substanciado por el subrogante legal, en caso de que se
trate de tribunal unipersonal o por el tribunal colegiado con exclusión
del ministro inhabilitado Si se trata de otros funcionarios, ellos serán
subrogados y reemplazados por quien corresponda en cada caso.
> ■

7. - Si la incidencia es rechazada, se condenará en costas al solicitante y


además se aplicará una multa no inferior a la mitad ni superior al doble
de la consignación.

8. - Si la tramitación del incidente se paraliza por más de 10 días sin que


la parte que lo promovió efectúe las gestiones pertinentes para ponerlo
en estado de ser fallado, el tribunal de oficio declarará el abandono, con
citación del solicitante. (Art. 123)

9. - Sólo procede la apelación en contra de la sentencia interlocutoria que


resuelve la incidencia de implicancia cuando ella es pronunciada por
un tribunal unipersonal desechando la implicancia, apelación que será
conocida por el superior jerárquico.

217
JORGE DANILO CORREA SELAME

2.- LOS INCIDENTES DE RECUSACIÓN

a) Introducción

A diferencia de lo que sucede con las implicancias, si bien los jueces y


ministros se encuentran igualmente obligados a dejar constancia en el
proceso, tan pronto tengan conocimiento de ello de la existencia de algún
hecho que constituya a su respecto causal de recusación, el artículo 125
dispone que estos hechos deberán ser puestos en conocimiento de la parte
a la cual podría afectar la presunta falta de imparcialidad, a fin de que éste
deduzca dentro del término de cinco días el correspondiente incidente,
bajo apercibimiento de tenérsele por renunciado a la recusación si no lo
hace en dicho plazo. En todo caso, durante esos cinco días el magistrado
respectivo queda provisoriamente inhabilitado para intervenir en el
asunto.

El artículo 125 preceptúa: “Producida alguna de las situaciones previstas


en el artículo 199 del Código Orgánico de Tribunales respecto de las
causales de recusación, la parte a quien, según la presunción de la ley,
pueda peijudicar la falta de imparcialidad que se supone en el juez,
deberá alegar la inhabilidad correspondiente dentro del plazo de cinco
días contados desde que se le notifique la declaración respectiva. Si así
no lo hiciere, se considerará renunciada la correspondiente causal de
recusación. Durante este plazo, el juez se considerará inhabilitado para
conocer de la causa y se estará a lo dispuesto en el artículo 121 de este
Código.”

b) Recusación amistosa

Antes de plantear la incidencia de recusación, la parte puede concurrir ante


el magistrado o tribunal colegiado del que éste forma parte, solicitándote
que declare la recusación sin más trámite, para lo cual le expondrá los
fundamentos pertinentes. Si el juez o el tribunal colegiado del cual éste
forma parte no estiman pertinente la recusación amistosa, el interesado
deberá deducir la incidencia pertinente. (Art. 124)

c) Tribunal competente

218
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

El tribunal competente es aquel que señala el artículo 224 del Código


Orgánico, el que distingue:

Si la recusadón se deduce en contra de un juez, es competente la Corte


de Apelaciones respectiva;

Si se interpone en contra de un ministro de Corte de Apelaciones, es


competente la Corte Suprema;

Si se deduce en contra de ministros de la Corte Suprema, el tribunal


competente es la Corte de Apelaciones de Santiago;

Si se deduce en contra de un juez árbitro, es competente el juez de


letras respectivo;

Si se trata de algún otro funcionario, es competente el tribunal que


conoce del proceso en el cual le toca intervenir al funcionario recusado.
(Arts. 117 C. P. C , y 491 C. O. T )

d) Oportunidad en que debe alegarse

Al igual que la implicancia, la recusación debe ser alegada antes de


realizar cualquier actuación relativa al fondo del asunto, salvo que sea
causal sobreviniente o se acredite que la parte no estaba en conocimiento
de los hechos que constituyen la causal. Si no se alega oportunamente,
precluirá el derecho, es decir, aquí no se aplica multa, como en las
implicancias, en atención a que la recusación no es de orden público y,
consecuencialmente, puede renunciarse a ella tácitamente. (Art. 114)

e) Tramitación propiamente tal

El resto de la tramitación es igual a la de las implicancias, con la salvedad


de que son apelables sólo las interlocutorias que dicta un tribunal
unipersonal aceptando una recusación amistosa o declarándose de oficio
inhabilitado por alguna causal de recusación. (Art. 126)

219
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

f) Recusación de abogados integrantes

Los abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones y de la Corte


Suprema, pueden ser inhabilitados por vía de recusación sin necesidad de
expresar causa, por el sólo hecho de presentarse el escrito correspondiente
o hacerlo presente al relator en forma verbal. Este derecho no podrá
ejercerse sino hasta respecto de dos abogados integrantes en cada proceso,
no obstante cualquiera que sea el número de partes de él. La ley no señala
en forma expresa que cada parte pueda recusar una sola vez, de tal forma
que puede ocurrir que una misma parte agote este derecho ejerciéndolo
dos veces sucesivas. (Art. 198 inciso 2o COT)

La recusación de los abogados integrantes en cualquiera de los Tribunales


Superiores de Justicia referidos, paga un impuesto fiscal especial en
estampillas.

D.- EL PRIV ILEG IO DE POBREZA

Este incidente especial se encuentra consagrado en el Titulo XIII del


Libro I del Código de Procedimiento Civil.

a) Concepto

En términos generales, el privilegio de pobreza es aquella institución


en virtud de la cual la ley concede a las personas de escasos recursos
el beneficio de quedar exentos de pagos que normalmente se deben
efectuar ya sea a abogados y procuradores, como a algunos auxiliares de
la Administración de Justicia, así como otros desembolsos por concepto
de consignaciones en los procedimientos.

Este beneficio, en algunos casos, lo otorga la ley en forma directa


a personas respecto de las cuales, por el hecho de encontrarse en
determinadas situaciones se presume que son pobres, como por ejemplo
los defendidos por alguna Corporación de Asistencia Judicial, lóS
demandantes en juicios de alimentos, los procesados presos, etc.
Pero, además, el pri vilegio de pobreza puede ser otorgado por el tribunal
respectivo, lo que éste debe hacer a través de una resolución con la cual

220
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

resuelve precisamente el incidente de privilegio de pobreza.


En consecuencia, el incidente de privilegio de pobreza es aquel incidente
especial por el cual una persona de escasos recursos solicita al tribunal
que lo declare pobre y que, como consecuencia de ello, quede exento del
pago de honorarios, derechos, consignaciones, etc.

Cuando existen varios procesos seguidos entre las mismas partes,


cuyo conocimiento corresponde al mismo tribunal, podrá solicitarse el
privilegio para todos esos procesos al mismo tiempo, por razones de
economía procesal.

Por otra parte, cabe destacar que, si bien el privilegio debe solicitarse
ante el juez que conoce del asunto en única o en primera instancia, ello
sólo se refiere al tribunal competente y no a la oportunidad procesal para
pedirlo Así, el proceso puede encontrarse en apelación en la Corte de
Apelaciones y la parte puede solicitar al juez de primera instancia el
privilegio. (Alt. 130 inciso primero)

b) Tramitación

1. - La parte interesada deberá presentar al tribunal una solicitud en la


cual indicará los fundamentos de su petición, ofreciendo además rendir
información para acreditar esos fundamentos.

2. - El tribunal resolverá la solicitud ordenando se rinda la información


solicitada, con citación; es decir, dará lugar a recibir la citación pasados
tres días, siempre que la contraria no se oponga en ese plazo.

3. - Si la demandada en la incidencia nada dice en el plazo señalado,


se rendirá la información correspondiente y se agregarán al proceso
las restantes pruebas que aporte el peticionario o que el tribunal
mande agregar, conforme lo señala el artículo 132 inciso primero y, a
continuación el juez resolverá la incidencia.

4. - Si la contraparte se opone, de esa oposición se da traslado y luego se


procederá de acuerdo con las reglas del incidente ordinario. (Art. 132
inciso segundo)

221
JORGE DANILO CORREA SELAM É

5. - En la gestión de privilegio de pobreza serán oídos los funcionarios


judiciales a quienes pueda afectar su concesión, si se presentan
oponiéndose antes de que el incidente se resuelva. Cuando sean varios
los que deduzcan la oposición, litigarán por una cuerda en los trámites
posteriores a la presentación, (Art. 133)

6. - La resolución que se dicte es apelable y, conforme a las normas


generales, la apelación se concede en el sólo efecto devolutivo. Lo
anterior, no obstante que siendo un auto no sería apelable.

c) Presunción legal

El artículo 135 del Código establece la siguiente presunción legal:


“ Se estimará como presunción legal de pobreza la circunstancia
de encontrarse preso el que solicita el privilegio, sea por sentencia
condenatoria, sea durante la substanciación del juicio criminal.”

Esta norma se relaciona con el-artículo 102 del Código Procesal Penal,
el que estatuye: “Derecho a designar libremente a un defensor Desde
la primera actuación del procedimiento y hasta la completa ejecución
de la sentencia que se dictare, el imputado tendrá derecho a designar
libremente uno o más defensores de su confianza. Si no lo tuviere,"
el ministerio publico solicitará que áe le nombre un defensor penal*
público, o bien el juez procederá a hacerlo, en los términos que señale
la ley respectiva. En todo caso, la designación del defensor deberá tener
lugar antes de la realización de la primera audiencia a que fuere citado
el imputado.
Si el imputado se encontrare privado de libertad, cualquier persona
podrá proponer para aquél un defensor determinado, o bien solicitar se le
nombre uno. Conocerá de dicha petición el ju ez de garantía competente
o aquél correspondiente al lugar en que el imputado se encontrare

El juez dispondrá la comparecencia del imputado a su presencia, con él


objeto de que acepte la designación del defensor.

Si el imputado prefiriere defenderse personalmente, el tribunal 1$


autorizará sólo cuando ello no perjudicare la eficacia de la defensa; é i

222
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

caso contrario, le designará defensor letrado, sin perjuicio del derecho


del imputado a formular planteamientos y alegaciones por sí mismo,
según lo dispuesto en el artículo 8o ”

E .-LA S COSTAS

El incidente referido a las costas se encuentra tratado en el Título XIV


del Libro I del Código.

Normalmente en todo proceso se originan gastos que debe solventar la


parte a fin de poder hacer valer convenientemente sus derechos.

Todos estos gastos, salvo los que dicen relación con las consignaciones
exigidas por la ley en determinados casos, reciben, en forma genérica, el
nombre de costas. No se incluyen las consignaciones en atención a que
ellas son exigidas por la ley para prevenir gestiones maliciosas, en forma
tal que si la gestión es rechazada, esa consignación pasa a ser estimada
como importe de una multa; por el contrario, si la gestión es acogida, el
monto de ella es restituido.

Las costas se clasifican de las siguientes maneras:

a) Costas personales y procesales

Son personales las correspondientes a los honorarios de abogado


y procurador y son procesales las restantes, como por ejemplo, los
honorarios de peritos, receptores, etc.

b) Costas comunes y costas individuales

Son comunes las que los litigantes deben pagar por partes iguales, como
por ejemplo las que se causan a raíz de un informe pericial solicitado de
común acuerdo y son individuales las que corresponde solventar a cada
parte.

c) Costas útiles y costas inútiles

Utiles son aquellas necesarias para el proceso e inútiles las que no son
223
JORGE DANILO CORREA SELAM É

indispensables, como por ejemplo el que una de las partes haga notificar
personalmente a la otra una notificación que según la ley se practica por ei
estado diario. En este caso los honorarios del receptor serán costas inútiles.

Sin pequicio de que cada parte haya pagado las costas durante el proceso,
la sentencia definitiva debe contener un pronunciamiento respecto de
cuál de esas partes deberá, finalmente, soportar el pago, siempre que ello
haya sido solicitado en la demanda o en la contestación.

El Código señala, al respecto, las siguientes normas:

a) Norma general

La parte que haya sido vencida totalmente en algún proceso o incidencia


deberá soportar el pago de las costas del mismo, salvo que goce de
privilegio de pobreza o cuando aparezca que ha tenido motivos plausibles
para litigar o que la ley establezca específicamente una norma diferente.

El artículo 144 del Código es el que establece dicha regla general y


sus excepciones en los términos siguientes: “La parte que sea vencida
totalmente en un juicio o en üri incidente, será condenada al pago de las
costas. Podrá con todo ei tribunal eximirla de ellas cuando aparezca que
ha tenido motivos plausibles para litigar; sobre lo cual hará declaración
expresa en la resolución.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido


en otras disposiciones de este Código.”

Se estima que la parte ha tenido motivos plausibles para litigar, cuando


no lo ha hecho maliciosamente, lo que el tribunal deberá señalar en fbrmi
expresa. En todo caso, no podrá eximirse de este pago tratándose de u®
incidente dilatorio que ha sido rechazado, ya que la ley así lo dispone en
el artículo 147: “Cuando la parte que promueve un incidente dilatorio nd
obtenga resolución favorable, será precisamente condenada en las costas.’*

b) En segunda instancia

224
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

En segunda instancia, el tribunal puede eximir del pago de las costas


causadas en esa etapa procesal a la parte contra quien se dicta la sentencia,
exención que puede extenderse incluso a las impuestas en primera
instancia, pero en este caso deberá señalar en forma expresa los motivos
especiales que autorizan la exención. (Art. 145)

c) Tribunales Colegiados. Fallo que no es unánime

En general, tratándose de tribunales colegiados, conforme al artículo


146, si el fallo no es unánime, no podrá condenarse en costas a la parte
vencida.

d) Apelación

Si la sentencia respectiva condena en costas o rechaza la condena, la


parte que se sienta afectada por ello, puede apelar de la sentencia sólo
en ese aspecto. Puede incluso que esa parte haya resultado gananciosa
del proceso y que sólo apele por no haberse condenado en costas a la
contraria.

EL INCIDENTE DE TASACIÓN DE COSTAS

a) Concepto

Es aquel incidente especial, promovido por la parte de un proceso o de


una incidencia que no se encuentre conforme con el monto en que esas
costas han sido reguladas, solicitando se rectifique o complemente la
tasación.

Como se señaló, primero es necesario que exista una resolución que


imponga a una de las partes el pago de las costas y, luego, debe procederse
a los trámites que indicaremos.

b) Gestiones previas

L- La parte en cuyo favor se ha dispuesto el pago de las costas, para obtener


efectivamente ese pago, deberá solicitar al tribunal correspondiente,

225
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

en primer término, la tasación de ellas presentando al efecto el escrito


pertinente. Tratándose de costas de segunda instancia se dispondrá la
regulación de las personales por el ministro de tumo.

2. - Conforme lo señala el artículo 140, el secretario no es la persona


directamente obligada a efectuar la tasación de las costas procesales,
pero como la ley autoriza al juez para encomendarle a ese funcionario
esta tarea, lo normal es que se le designe

En efecto, el artículo 140 dispone: “ Sólo se tasarán las costas procesales


útiles, eliminándose las que correspondan a diligencias o actuaciones
innecesarias o no autorizadas por la ley, y las de actuaciones o incidentes
en que haya sido condenada la otra parte,

El tribunal de la causa, en cada instancia, regulará el valor de las


personales, y avaluará también las procesales con arreglo a la ley de
aranceles. Esta función podrá delegarla en uno de sus miembros, si es
colegiado, y en su secretario respecto de las costas procesales.”

3. - Para efectuar la tasación de costas procesales, sólo se considerarán


aquellas útiles, conforme a los valores que se haya estampado en el
proceso por concepto de derechos de receptor, peritajes, etc.

4. - Tasadas las costas procesales, procederá el juez o el ministro de tumo


a regular las costas personales correspondientes a abogado y procurador.
También se incluyen dentro de estas costas las de los defensores públicos
cuando hayan actuado en representación de ausentes o incapaces.

5. - En la misma resolución, el juez dispondrá que la tasación y la


regulación de las costas, sean puestas en conocimiento de las partes y
que se tengan por aprobadas si no fueren objetadas dentro de tercero día,
notificándose esa resolución por el estado diario.

c) Tramitación propiamente tal

1.- Una vez efectuada la tasación de costas, y puesta en conocimiento de


las partes, ella se tendrá por aprobada si nada exponen dentro de tercero
día. (Art. 141)

226
CURSO OE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

2. - Ahora bien, dentro de ese plazo, las partes pueden objetar la


liquidación, ya sea porque ella es estimada muy baja o muy alta y, si se
formula alguna objeción, el tribunal puede resolverla de plano o darle la
tramitación de un incidente. (A rt 142)

3. - Una vez ejecutoriada la resolución que falla el incidente de costas o,


no habiendo habido oposición dentro del plazo de citación, la parte en
cuyo favor se dispuso el pago de ellas puede exigirlo por vía compulsiva
o ejecutiva si la contraparte no efectúa la consignación de las mismas
ante el tribunal.

4. - Por último, cabe tener presente lo expuesto en el artículo 143 del


Código, el que estatuye: “La tasación de costas, hecha según las reglas
precedentes, se entenderá sin perjuicio del derecho de las personas
cuyos honorarios se hayan tasado, para exigir de quien corresponda el
pago de sus servicios en conformidad a la ley ”

La norma anterior implica que la regulación de costas personales que


efectúa el tribunal, lo es sin perjuicio de aquellos honorarios que se
hayan pactado y del derecho a cobrarlos en conformidad a la ley, esto
es, mediante el procedimiento sumario o del procedimiento incidental,
como se estudiará.

F.- EL DESISTIM IENTO DE LA DEMANDA

Este incidente es regulado por las normas del Título XV del Libro I del
Código.

a) Introducción

En primer término, se debe precisar que para que estemos en presencia


de un desistimiento, la demanda debe encontrarse legalmente notificada
al demandado, pues, si la demanda no ha sido notificada, se trata de
un simple retiro material de la misma que no tiene formalidad ni
tramitación alguna.

Así, el artículo 148 dispone: “Antes de notificada una demanda al

227
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

procesado, podrá el actor retirarla sin trámite alguno, y se considerará


como no presentada. Después de notificada, podrá en cualquier estado
del juicio desistirse de ella ante el tribunal que conozca del asunto, y esta
petición se someterá a los trámites establecidos para los incidentes.”

b) Concepto

Es aquel incidente especial por el cual la parte demandante de un proceso,


después que la demanda ha sido legalmente notificada a la parte contraria,
solicita al tribunal que la tenga por desistida de la pretensión deducida.

c) Tramitación

1. - El desistimiento puede presentarlo la parte demandante en cualquier


estado del proceso antes de que el mismo haya concluido y el tribunal
proveerá el escrito confiriendo traslado a la parte contraria. (A rt 148)

2. - Si la contraria nada dice dentro de 3 días o, haciéndolo no se opone al


desistimiento, el tribunal dictará una sentencia interlocutoria acogiendo
el desistimiento.

3. - fin cambio, si el demandado se opone a ese desistimiento, porque


desea que el juicio termine por la dictación de la sentencia definitiva,
de acuerdo al artículo 149, el tribunal debe resolver si continúa o no
el proceso, o la forma como debe tenerse por desistido al actor, si el
desistimiento sólo es parcial.

El artículo 149 preceptúa: “Si se hace oposición al desistimiento osólo


se acepta condicionalmente, resolverá el tribunal si continúa o no el
juicio, o la forma en que debe tenerse por desistido al actor”

d) Efectos del desistimiento

La sentencia interlocutoria que acepta el desistimiento, haya o no habido


oposición, extingue las acciones a que él se refiere, con relación a lai
partes litigantes y a todas las personas a quienes habría afectado la
sentencia del juicio al cual se pone término.

228
CURSO DE DERECHO PR O C ESAL PARA EXAM EN DE GRADO

En consecuencia, debe verse, en cada caso, el tenor de la demanda y las


pretensiones que ella contiene para determinar ese punto

El desistimiento produce cosajuzgada respecto de la materia del proceso y


por eso, en su oportunidad, dijim os que era un equivalente jurisdiccional.

El artículo 150 del C.P.C. es el que se refiere a estos importantes efectos


al señalar: “L a sentencia que acepte el desistim iento, haya o no habido
oposición, extinguirá las acciones a que él se refiera, con relación a
las partes litigantes y a todas las personas a quienes habría afectado la
sentencia del juicio a que se pone fin.”

e) Desistimiento de la reconvención

El desistimiento de la reconvención presenta algunas diferencias con


el desistimiento de la demanda principal, pues debe ser aceptado con
citación, y si la parte contraria se opone, se confiere traslado y se resuelve
de inmediato o en la sentencia definitiva.

Así lo ordena el artículo 151: “E l desistim iento de las peticiones que se


formulen por vía de reconvención se entenderá aceptado, sin declaración
expresa, por el hecho de proponerse; salvo que la parte contraria deduzca
oposición dentro de tercero día después de notificada. E n este caso se
tramitará la oposición com o incidente y podrá su resolución reservarse
para ia sentencia definitiva.”

G.~ EL ABANDONO DEL PROCEDIM IENTO

El abandono del procedim iento es el últim o incidente especial que


regula el C ódigo y lo hace en su Título X V I del L ib ro I

a) Concepto

El abandono del procedimiento es aquel incidente especial que consiste


en ia extinción de las actuaciones realizadas dentro de un procedim iento
cuando todas las partes que figuran en él no han instado por su
prosecución dentro del plazo que señala la ley y que im pide seguir con
su substanciación.

229
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

b) C am p o de aplicación del incidente

Com o el abandono del procedim iento se encuentra tratado en éste


Título X V I del L ib ro I del C ód igo de Procedim iento C ivil, relativo
a “D isposiciones comunes a todo procedim iento”, el incidente tiene
aplicación o es procedente en cualquier tipo de procedimientos, salvo
que la ley no lo permíta o que la naturaleza del asunto lo impida.

Excepciones

E l artículo 157 del C ódigo dispone, expresamente, que no puede


alegarse el abandono del procedim iento en los juicios de quiebra, ni en
los de división o liquidación de herencias, sociedades o comunidades.

Por otra parte, además délos casos en que el C ódigo señala, expresamente,
que no resulta procedente el abandono del procedimiento, existen otras
situaciones en la que, en virtud de la naturaleza del asunto, el incidente
no resulta aplicable, como, por ejemplo, en lo s juicios penales o en los
de Policía Local.

c) Requisitos

É l procedim iento se entiende abandonado cuando todas las partes que


figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante 6 meses^
contados desde la fecha de la últim a resolución recaída en alguna
gestión útil para dar curso progresivo a lo s autos. (Art. 152)

E n este caso, la notificación de la resolución que recaiga en la


presentación del actor, que pretende continuar con el procedimiento, o la
notificación de la resolución de la solicitud del demandado solicitando la
declaración del abandono, debe notificarse personalmente o por cédula,
si han transcurrido seis meses sin que se haya dictado resolución alguna
en el proceso.

d) O p o rtu n id a d para hacer vale r el abandono del procedim iento

E l abandono puede hacerse valer sólo por el demandado, durante todo


el juicio y hasta que se haya dictado sentencia ejecutoriada en la causa.

230
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

En los procedim ientos ejecutivos eí ejecutado podrá, además solicitar


el abandono del procedimiento, después de ejecutoriada la sentencia
definitiva o en el caso del artículo 472, es decir, cuando no se han
opuesto excepciones y el mandamiento hace las veces de sentencia.
En estos casos, el plazo para declarar el abandono del procedim iento es
de 3 años contados en la form a que señala el C ód igo y que se estudiará
al tratar del juicio ejecutivo. (A rt 153)

Sin pequicio de lo anterior, resulta procedente destacar que el inciso


segundo del artículo 153 habla de “E n los procedimientos ejecutivos el
ejecutado podrá, adem ás... ”, por lo que esa, no es la única oportunidad
en que se puede alegar el abandono en los procedim ientos ejecutivos,
sino que, rige también para ellos la disposición del inciso primero.

Asim ism o, la ley habla de “procedim ientos ejecutivos”, por lo que no


cabe lim itar el instituto solamente a lo s “ju icio s ejecutivos” .

e) Formas de alegar el abandono y tramitación

El abandono puede alegarse por vía de acción o de excepción y, en ambos


casos, se tramita com o incidente, es decir, de acuerdo al procedimiento
de los incidentes generales. (Art. 154)
El abandono del procedimiento se alega com o acción, en aquellos casos
en que el demandado constata la existencia de los requisitos que hacen
procedente el abandono y se presenta al juicio solicitándolo.

Cuando el incidente se alega por vía de excepción, ello tiene lugar


cuando, luego de haber cesado todas las partes que figuran en el
juicio en su prosecución por el plazo legal, pretende el demandante
continuarlo, compareciendo al ju icio el demandado alegándolo, como
primera gestión.

f) Renuncia del derecho a alegar el abandono

Si, renovado el procedimiento, hace el demandado cualquiera gestión


que no tenga por objeto alegar su abandono, se considerará renunciado
este derecho. (Art. 155)

231
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

g) Efectos

L o s efectos del abandono del procedimiento, a diferencia de aquellos


que se producen con el desistim iento de la demanda, son limitados,
pues, por su declaración, no se entienden extinguidas las acciones o
excepciones de las partes, pero éstas perderán el derecho de continuar
el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio.
Subsisten, sin embargo, con todo su valor, los actos y contratos de que
resulten derechos definitivamente constituidos. (Art. 156)

E n definitiva, lo que las partes pierden con la declaración del abandono


del procedim iento es, solamente, el procedimiento, pero, pueden volver
a demandar, sin perjuicio de las norm as relativas a la prescripción
en atención a que el C ódigo C iv il preceptúa que no se produce la
interrupción civil de la prescripción cuando se ha declarado el abandono.

Estos efectos, aparece claro que se refieren respecto del abandono del
procedimiento que se declara en virtud del artículo 152, o sea, durante
el juicio y en el caso del inciso prim ero del artículo 153 del Código, y
frente a lo s procedim ientos ejecutivos cuando la institución se impetra
de acuerdo al inciso segundo del citado artículo 153, a pesar de lo cual,
se han dictado fallos que no lo reconocen de dicha forma.

H. - LA NULIDAD PROCESAL

I. - EL INCIDENTE ORDINARIO DE NULIDAD DE LO


OBRADO

a) Concepto

E s aquella cuestión accesoria de un proceso que requiere de un


pronunciamiento especial del tribunal, la que versa sobre la nulidad dé la
relación procesal m ism a o de uno o más actos de procedimiento.
Atendiendo a la extensión de la nulidad solicitada, este incidente puede
tener por objeto la nulidad de la relación procesal m ism a o bien perseguir
la ineficacia de actos procesales determinados.
Com o ejemplo del primer caso, se puede citar el incidente de nulidad

232
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

de lo obrado por falta de emplazamiento, fundado en que no se notificó


legalmente la demanda. L a segunda situación, se produciría cuando se
solicita la nulidad de actuaciones probatorias fundándose en la falta de
notificación legal de la resolución que recibió la causa a prueba.

b) Oportunidad procesal en que puede plantearse un incidente

La norma general es que deben promoverse en primera instancia hasta


antes de que se notifique la sentencia definitiva a alguna de las partes.

c) Plazo para deducir la nulidad

El incidente de nulidad sólo puede deducirse dentro de 5 días contados


desde que aparezca o se acredite que quien debe reclamar la nulidad tuvo
conocimiento del vicio, salvo que se trate de la incompetencia absoluta
del tribunal, en que la incidencia puede plantearse en cualquier momento,
sin perjuicio de que el juez deba declararla de oficio. (Arts, 83 y 84)

Con todo, si el vicio se refiere a alguna circunstancia anterior a la


contestación de la demanda, procede deducir la excepción dilatoria
pertinente en la oportunidad procesal correspondiente.

d) Persona que no puede solicitar la nulidad

El artículo 83 señala, expresamente, que la nulidad no puede ser solicitada


por la parte que ha originado el vicio, concurrido a su materialización o que
ha convalidado expresa o tácitamente el acto nulo. Habrá convalidación
tácita si contesta la demanda sin reclamar de la nulidad de la notificación.

e) Vicios que dan origen a la nulidad

I o. La nulidad se produce en todos aquellos casos en que la ley establezca


expresamente esa sanción; y

2o. En todos los eventos en que exista algún vicio que irrogue a alguna
de las partes un perjuicio sólo reparable con la declaración de nulidad.
En consecuencia, si existe algún vicio, pero él no causa un perjuicio

233
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

reparable sólo con la declaración de nulidad, el tribunal no dará lugar a


ella. A sí, si una parte no ha sido legalmente notificada de la resolución
que recibió la causa a prueba, pero, a pesar de ello, rindió prueba, habrá
un vicio que no causa un peijuicío reparable sólo con la declaración de
nulidad.

D e acuerdo a lo expuesto, se dice que no hay nulidad sin peijuicio.


E l Código, además, alude a ciertos incidentes especiales de nulidad en
los artículos 79 y 80

2. - INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN

Si el incidente se funda en la nulidad de alguna notificación y él es


acogido, la notificación declarada nula se entenderá practicada desde el
momento en que se notifique a la parte esa resolución que la declara nula.

Cuandola nulidad ha sido dispuesta por un tribunal superior, la notificación


se entiende practicada cuando el tribunal de primera instancia notifique
por el estado diario la resolución que ordena cum plir lo resuelto por el
tribunal superior, es decir el “cúmplase”.

3. - LA NULIDAD DE O FIC IO

E l Código, en los artículos 83 inciso primero y 84 inciso final, se refiere


a las facultades del juez en esta materia.

Esta declaración de oficio podrá efectuaría el ju ez siempre que no exista


sentencia definitiva notificada legalmente a una de las partes y siempre
que no haya precluido la oportunidad de las partes para solicitar la nulidad
L a primera limitante, es consecuencia del desasimiento del tribunal y la
segunda, se funda en que si las partes no han reclamado oportunamente
del vicio, con ello han convalidado el acto nulo.

4 - LA EXTENSIÓN DE LA NULIDAD PROCESAL

Com o lo dispone el artículo 83, en su inciso final, las declaraciones de

234
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

nulidad de un acto no necesariamente im plican la nulidad de todo lo


obrado con posterioridad, toda vez que el juez debe señalar, en forma
precisa, cuáles son los actos nulos en razón de su conexión con el acto
anulado.

Lo anterior, sin peijuicio de que pueda invalidarse todo el proceso,


cuando el vicio afecta a la relación procesal misma, com o por ejemplo, si
el demandado no ha sido emplazado.

Por último, en caso de que se rechace la incidencia de nulidad por


resolución ejecutoriada, no obstante haber existido el vicio, la parte podrá
deducir posteriormente contra la sentencia definitiva recurso de casación
en la forma, el cual es otro medio para reclamar de la nulidad procesal,
como se verá en su oportunidad.

TEMA 21
MEDIDAS PREJUDICIALES Y PRECAUTORIAS

1.- LAS MEDIDAS PR EJU D IC IA LES

El artículo 273, al igual que lo señala el artículo 253, indica que el


juicio ordinario puede iniciarse por demanda o a través de una medida
prejudicial.

a) Concepto

Las medidas prejudiciales consisten en ciertas diligencias o actuaciones


que pueden practicarse antes de la iniciación del juicio, con el fin de
prepararlo o para asegurar que el actor no quede frustrado en sus
derechos.

b) Campo de aplicación de las medidas prejudiciales

No obstante la ubicación en el C ódigo de esta medidas, por aplicación


del artículo 3o del C ódigo las norm as de las medidas prejudiciales son
aplicables a cualquier tipo de procedimiento.

235
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

E l Lib ro I I tiene una aplicación subsidiaria y supletoria a los demás


procedim ientos del Lib ro III. (Art.3®)

c) Fin alid ad e s de estas m edidas

1. - Obtener datos para la elaboración y redacción de la demanda del


juicio que se iniciará. L o s cuatro prim eros núm eros del articulo 273
están establecidos claramente para este propósito;

2. - Procurarse m edios de prueba sobre hechos que pueden desaparecer,


o rendir m edios probatorios que durante el ju icio no pueden rendirse.
(A m . 273 N° 5, 281, 284 y 286); y

3. - Asegurar los resultados del juicio.

D e estas finalidades surge la clasificación de las m edidas prejudiciales en


medidas prejudiciales preparatorias; medidas prejudiciales probatorias
y m edidas prejudiciales precautorias.

d) T itu la r de las m edidas prejudiciales

L a regla general es que puede exigirlas o impetrarlas el que pretende


demandar de aquel contra quien se propone d irigir la demanda. (A rt
273 inciso prim ero)

Por excepción, puede solicitar estas medidas toda persona que


fundadamente tema ser demandada, com o lo indica el artículo 288. En
este caso, dicha persona puede solicitar las m edidas de los artículos 273
N° 5, 281, 284 y 286.

e) R equisitos para so licita r la s m edidas prejudiciales

Para determinar lo s requisitos de procedencia debemos distinguir entre


las m edidas prejudiciales propiamente tales y las medidas prejudiciales
precautorias.1

1) M e d id a s prejudiciales propiam ente tales: los requisitos parí


pedirlas se encuentran señalados en el artículo 287; a saber:

236
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

(a) Se debe expresar la acción que se pretende deducir; y

(b) Se deben expresar someramente sus fundamentos.

A través de esta últim a exigencia se debe demostrar al tribunal que


realmente se precisa de la m edida que se pide.
Estos requisitos son generales, pues, por una parte, son aplicables a
toda medida prejudicial y, por la otra, porque también existen requisitos
especiales y propios de cada m edida prejudicial y que deben concurrir
para decretar la m edida prejudicial particular.

2) M e d id a s prejudiciales precautorias: la regla general es que ellas


se decretan sin audiencia de la parte contra quien se piden, como lo
sostienen los artículos 273 inciso final y 289 del Código.

De este modo, el tribunal la concede o deniega de plano, sin oír a


la parte contra quien se piden, y teniendo solo en consideración los
antecedentes que se expongan por el solicitante.

Hay que tener presente que de acuerdo ai artículo 273 inciso segundo,
el reconocimiento jurado de firm a el tribunal lo decreta en todo caso.

f) Tribunal competente para conocer de estas medidas

La ley no señala cual es el tribunal competente, pero ante este silencio


hay que recurrir al tribunal que sería competente para conocer del juicio.

Se debe tener presente lo establecido en el artículo 178 del Código


Orgánico referido a la prórroga de la competencia, pero si la medida
se presenta ante un tribunal relativamente incompetente, esta suerte de
prórroga de competencia alcanza a la medida y no se extiende al juicio
futuro, según la jurisprudencia, porque la prórroga debe producirse
respecto del juicio y en el ju icio mismo.

g) Tramitación de una medida prejudicial

El artículo 289 señala que el juez puede decretar estas m edidas con o sin
oír a la parte contra la que se pide, salvo que la ley exija su intervención.

237
JORGE DANILO CORREA SELAM É

L a expresión “puede” im plica facultad, atribución, quedando al arbitrio


del juez si hay audiencia o no de la parte contra quien va dirigida

Si opta por ordenarla sin audiencia, presentada la petición estudiará los


antecedentes y declarará de plano si acepta o no la medida. U na vez
decretada la medida, se debe notificar a la contraparte de ella, para que
luego sea cumplida. L a notificación se hará de acuerdo al artículo 40.
(Art.38)

Por el contrario, si opta por pronunciarse con audiencia de la parte a la


que afecta, deberá decretar traslado.

E l artículo 289 señala “salvo que la ley exija su intervención”, con lo


que el juez debe oír a la otra parte.

2 .-MEDIDAS PRECAUTORIAS

A.- MEDIDAS PRECAUTORIAS ORDINARIAS

Estas medidas se encuentran contempladas en el Título V del Lib ro I I


del Código, entre los artículos 290 al 302.

Son aquellas que puede solicitar el demandante en cualquier estado


del juicio, aun cuando no esté contestada la demanda, para asegurar el
resultado de la acción.

a) Oportunidad

E l C ódigo señala que estas medidas se pueden solicitar “en cualquier


estado del ju icio ”.

A hora bien, debe destacarse, en primer lugar, que el artículo 290 inciso
prim ero del C ódigo permite que estas m edidas se pidan aun cuando
no esté contestada la demanda, y, en segundo lugar, que ellas pueden
solicitarse incluso encontrándose citadas las partes para oír sentencia, lo
que es excepcional, pues citadas las partes para oír sentencia, lo normal
es que no se acepten escritos ni pruebas de ningún tipo.

238
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

El inciso prim ero del artículo 290 señala: “Para asegurar el resultado
de la acción, puede el demandante en cualquier estado del juicio, aun
cuando no esté contestada la demanda, pedir una o más de las siguientes
medidas...”; y el artículo 433 dispone; “Citadas las partes para oír
sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género.

Lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto por ios artículos 83,


84,159 y 290. L o s plazos establecidos en los artículos 342 N° 3,346 N°
3 y 347 que hubieren comenzado a correr al tiempo de la citación para
oír sentencia, continuarán corriendo sin interrupción y la parte podrá,
dentro de ellos, ejercer su derecho de im pugnación. D e producirse ésta,
se tramitará en cuaderno separado y se fallará en la sentencia definitiva,
sin peijuicio de lo dispuesto en el artículo 431”.

b) Sujeto pasivo de las medidas y campo de aplicación

Sólo proceden en contra de las personas que han sido demandadas y,


eventualmente, contra terceros cuando estos sean responsables de la
acción deducida.

c) Medidas precautorias ordinarias contempladas en el Código

Las medidas que contempla el artículo 290 son.

1. - E l secuestro de la cosa que es objeto de la demanda;

2. - E l nombramiento de uno o m ás interventores;

3. - La retención de bienes determinados; y

4. - L a prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes


determinados.

d) Requisitos para solicitar estas medidas precautorias

Se debe cum plir con Requisitos Generales y con Requisitos Especiales.

239
JORGE DANILO CORREA SELAME

L o s requisitos generales son:

(a) E l demandante debe acompañar comprobantes que constituyan a lo


menos presunción grave del derecho que se reclama. (Art. 298)

Estos comprobantes, consisten en antecedentes que hagan verosím il la


necesidad de tales m edidas y que ellos expliquen al tribunal las razones
que se tiene para invocarlas.

E n todo caso, hay que tener presente que en algunas situaciones pueden
concederse m edidas precautorias sin que se acompañen los comprobantes
requeridos por el artículo 298, pero para que puedan otorgarse éstas, se
exige que se trate de casos graves y urgentes, cuestión de hecho que
queda entregada a criterio del tribunal determinar.

Dada la situación excepcional en la concesión de estas m edidas sin


acompañar los comprobantes, el legislador señala un plazo de 10
días durante el cual producirá sus efectos y dentro del cual deberán
presentarse dichos antecedentes.

S i no se acompañan los antecedentes dentro del plazo señalado, quedan


sin efecto, si no se renuevan en la form a prevista en el art.280.

(b) Adem ás, es necesario que el demandante rinda caución para


responder de los eventuales perjuicios que pudieran ocasionarse.

(c) L a s circunstancias del caso no deben ofrecer seguridad del


cum plim iento de la sentencia, si ella es favorable al demandante. (Arts.
291, 293 N° 4 y 301).

<d) L a medida debe estar relacionada a bienes determinados y


estrictamente necesarios para responder de los resultados del juicio, sea
que recaiga sobre los bienes materia del ju icio o sea que recaiga sobre
otros bienes. (Art. 298)

L o s requisitos especiales son aquellos que contempla la ley para cada


medida precautoria en particular.

240
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE ORADO

e) T ram itación de la petición de m edidas precautorias

Existen variadas interpretaciones respecto de la tramitación de la


petición de m edidas precautorias basándose, todas, en el artículo 302,
el cual se interpreta de form a diversa

En todo caso, la interpretación que sigue la generalidad de los tribunales


consiste en que, frente a la solicitud de m edidas precautorias, el tribunal
la otorga y confiere traslado, dando la tramitación de un incidente el que
se ventila según las reglas generales.

De acuerdo a esta interpretación, lo s tribunales otorgan y decretan,


desde luego, la m edida precautoria requerida y dejan planteada la
substanciación del respectivo incidente.

En consecuencia, lo s tribunales resuelven “Traslado y autos, haciéndose


entre tanto com o se solicita, bajo la responsabilidad del peticionario”.

El tribunal la concede de plano, pero le dá traslado al m ism o tiempo a


la persona a quien va a afectar, protegiendo el derecho del actor, porque
se la concede desde luego, sin esperar la resolución del incidente que se
origina y la notificación de la misma.

A l. - M E D ID A S P R E J U D IC IA L E S P R E C A U T O R IA S

Las medidas precautorias señaladas en el artículo 290 pueden impetrarse


como prejudiciales, com o lo disponen los artículos 279 y 280.

Estas medidas son prejudiciales en cuanto ellas se interponen antes de


la iniciación del juicio, lo preparan, y son precautorias porque tienen
como finalidad asegurar el resultado de la acción que se va a interponer
posteriormente.

a) Requisitos para interponerlas

Para que pueda decretarse una medida prejudicial precautoria es


menester la concurrencia de varios requisitos:

241
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

(1) Requisitos generales a toda m edida prejudicial, esto es, expresar la


acción que se pretende y someramente sus fundamentos; (Art. 287)

(2) Que se acompañen comprobantes que constituyan a lo m enos


presunción grave del derecho que se reclama. (Art. 248)

(3) Que existan m otivos graves y calificados; (Art. 279).

(4) Que se determine el m onto de los bienes sobre los que deben recaer
esas medidas; y (Art. 279 N° 1)

(5) Que se rinda fianza u otra garantía suficiente aju icio del tribunal para
responder de los perjuicios que se originen y m ultas que se im pongan.
(Art. 279 N° 2)
U na vez que se decreta por el tribunal una m edida prejudicial en
carácter de precautoria, el solicitante debe presentar su demanda dentro
de los 10 días siguientes, plazo que puede ser am pliado hasta por 30
días habiendo m otivo fundado.

Adem ás, se debe pedir que se mantengan las m edidas decretadas con el
carácter de precautorias. (Art. 280 inciso I o)

A l solicitante de estas m edidas prejudiciales precautorias le pueden


afectar ciertas responsabilidades, pues queda responsable de los
perjuicios causados y se considerará doloso su procedim iento por el
hecho de concurrir algunas de las siguientes circunstancias:

I a. Si no deduce demanda oportunamente dentro de los 10 días,


susceptible de am pliación hasta por 30 días.

2a. Si no se pide en la demanda que continúen el vigor las medidas


precautorias decretadas.

3a. Cuando el peticionario ha solicitado que estas m edidas se mantengan


pero el tribunal, al pronunciarse sobre esa petición, no las mantiene.
(Art. 280 inciso segundo)

242
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

B.- MEDIDAS PRECAUTORIAS EXTRAORDINARIAS

A estas medidas alude la parte final del artículo 298 cuando señala que
podrá también el tribunal, cuando lo estime necesario y no tratándose
de medidas expresamente autorizadas por la ley, exigir caución al actor
para responder de los perjuicios que se originen.

Como señalamos, se trata de medidas que no están expresamente


señaladas en las leyes y, para decretarlas, el tribunal puede exigir que
se rinda caución.

Para decretar estas medidas, también deben cum plirse ciertos requisitos:

(1) Debe cum plirse con la exigencia general y com ún a toda medida
precautoria, es decir, acompañar antecedentes que constituyan a lo
menos presunción grave del derecho que se reclama; y

(2) Si el tribunal lo estima, el actor debe rendir caución para responder


de los perjuicios que se irroguen.

C,- MEDIDAS PRECAUTORIAS E SP E C IA LE S

Son aquellas contempladas en leyes especiales y que el artículo 300


del Código reconoce al disponer: “Estas providencias no excluyen las
demás que autorizan las leyes \

A título ejemplar, podemos m encionar al artículo 327 del C. C ivil,


relativo a los alimentos provisorios; al artículo 654 del C. P. C. referente
al nombramiento de adm inistrador proindiviso, y al artículo 598 del C.
P. C. que alude al derecho del arrendador para requerir el auxilio de la
fuerza publica para evitar que el arrendatario sustraiga sus cosas sin
pagar el arriendo.

En el caso de estas precautorias deben cum plirse los requisitos que la


ley que las contempla ordene.

243
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

TEMA 22
JUICIO ORDINARIO

E l Lib ro I I del C ódigo de Procedim iento C iv il está dedicado al Juicio


O rdinario y comprende los artículos 253 al 433.

1.- A C T U A C IO N E S D E L J U IC IO O R D IN A R IO

E n el juicio ordinario pueden apreciarse las siguientes actuaciones:

a) U n período de discusión que comprende la demanda, la contestación


de la demanda, la réplica y la duplica, luego de las cuales figura el
trámite de la conciliación;

b) U n período de prueba que se inicia con la dictación de la resolución


que recibe la causa a prueba la que, una vez notificada legalmente, da
inicio al término probatorio. Vencido el término probatorio de que se
trate, encontramos el trámite de las observaciones a la prueba; y

c) Finalmente, se encuentra el período de sentencia, que se inicia con


la resolución del juez por la cual cita a las partes para oír sentencia y
concluye con la dictación de la respectiva sentencia.

2.- F O R M A S D E IN IC IA R E L J U IC IO O R D IN A R IO

E l artículo 253 del C ódigo dispone que todo juicio ordinario comienza
por demanda del actor, “sin perjuicio de lo dispuesto en el Título IV de
este Lib ro ” :

E l Título I V al que hace referencia el artículo 253, se refiere a las


M edidas Prejudiciales, de lo que se deduce que antes de la demanda con
la que com ienza el juicio, puede haber existido una medida prejudicial

3.- L A D E M A N D A

L a demanda es el m edio legal que tiene el demandante para deducir una


acción, siendo ésta la form a de hacer valer el derecho que se reclama.

244
CURSO OE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Es “el acto procesal por el cual el actor ejercita una acción solicitando
del tribunal la protección, declaración o constitución de una situación
jurídica.”

a) Importancia de la demanda

1. - L a demanda es la base del juicio y, en gran parte, depende del


planteamiento que el actor form ule en ella para determinar si tendrá
éxito o fracaso en el litigio;

2. - En la demanda se concretan las pretensiones del actor y se lim itan


los poderes del juez a su respecto, ya que la sentencia debe lim itarse al
mérito del proceso; y

3. - E n base a la demanda y su contestación será la prueba que debe


rendirse en el juicio. E l juez, en su oportunidad, exam ina personalmente
éstos escritos.

b) Requisitos de la demanda
La demanda debe contener los requisitos com unes a todo escrito y,
además, requisitos especiales.

bl) Requisitos comunes a todo escrito

1) Debe encabezarse con la suma; (Art. 30)

2) Se debe redactar en papel simple;

3) Debe cum plir con las obligaciones de ser patrocinada por abogado
habilitado y contener el poder, es decir, el mandato judicial conferido a
alguna de las personas que la ley señala; y

4) Es necesario acompañar tantas copias sim ples cuantas sean las partes
a quienes debe notificarse; pero, en la práctica, estas copias se entregan
al receptor al cual se le encarga la notificación. (Art. 31)

b2) Requisitos especiales de la demanda

245
JORGE DAN1LO CORREA SELAM É

L o s requisitos especiales se encuentran señalados en el artículo 254 del


Código, y son:

Io. L a designación del tribunal ante quien se entabla: se cumple


determinando el grado o jerarquía del tribunal y presupone que el
tribunal es competente. A sí, si la demanda se presenta ante un juez de
letras, se indica S. J. L. C iv il o del Trabajo o Arbitro, etc.

2°. £1 nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las


personas que lo representen, y la naturaleza de la representación:
si el demandante actúa representado, se deben señalar los m ism os datos
respecto de él como, asim ism o, la naturaleza de la representación, como
por ejemplo, si es legal o judicial.

3o. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado: este


requisito, junto con el anterior, tiene por objeto individualizar a las
partes litigantes porque las sentencias tienen un efecto relativo, es decir,
afectan a las partes y no a terceros. Adem ás, a través de ellos se sabe
a quien deben notificarse las resoluciones que se dictan en el juicio.
E n cuanto a la obligación de señalar dom icilio, a que se alude en esos
requisitos, es el dom icilio civil del artículo 61 del C ódigo C ivil.

4o. L a exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en


que se apoya: este requisito permite precisar los m otivos del juicio y
la demanda es inepta si no consigna la causa de pedir y la cosa pedida,
pues estos dos aspectos son la única form a de caracterizar la acción y
definir concretamente el derecho invocado; y

5°. La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de


las peticiones que se sometan al fallo del tribunal: corresponde a la
parte petitoria de la demanda.

c) Omisión de los requisitos señalados


Si se omiten estos requisitos el legislador contempla las siguientes
situaciones:IV

I V S i se omiten los requisitos de los números I o, 2o y 3o, el juez puede,r


de oficio, no dar curso a la demanda. (Art. 256)

246
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

2 V E l demandado puede oponer la excepción dilatoria de ineptitud deí


libelo del N° 4 del artículo 303 en relación con el numeral respectivo
del artículo 254.

3a,- Si no se designa dom icilio en la form a que ordena el artículo 49, las
resoluciones que deben notificarse por cédula, conforme al artículo 48,
se notificarán por el estado diario.

d) Documentos que se acompañan a la demanda

Junto con la demanda deben acompañarse algunos documentos y, otros,


pueden acompañarse.

1) Documentos que deben acom pañarse a la demanda: son aquellos


que se llam an documentos habilitantes, pues la ley dispone que el que
comparezca e nju icio a nombre de otro, en desempeño de un mandato
o en ejercicio de un cargo que requiera especial nombramiento,
deberá exhibir el título que acredite su representación. Por lo tanto,
necesariamente, deben acompañarse tales documentos a la demanda so
pena que el demandado quede facultado para reclamar por m edio de
una excepción dilatoria la falta de personería o representación (Art. 6o)

2) Documentos que pueden acompañarse a la demanda: se trata de


los documentos fundantes de la demanda y pueden acompañarse con
ella o en cualquier estado del juicio, com o lo dispone el artículo 348
del Código, hasta el vencim iento del término probatorio en primera
instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia.

e) Resolución que recae en la demanda

La demanda se presenta ante el tribunal que sea competente para conocer


del asunto y si cumple con los requisitos señalados, la resolución que
recae en ella es “traslado”.

El traslado es el acto por el cual se pone en conocim iento de una de las


partes la petición form ulada por la contraria para que, a su vez, efectúe
sus alegaciones.

247
JORGE DANILO CORREA SEL A ME

E n el caso de la demanda, para hacer saber al demandado tas pretensiones


del demandante

Por otra parte, la resolución del tribunal proveyendo la demanda, además,


provee el o los otrosíes de la m ism a y asigna un número de rol a la causa.

E l otrosí, es una petición accesoria que se contiene en el escrito y sobre


la cual el tribunal también debe emitir resolución.

f) Forma de notificación de la demanda

L a demanda se notifica al demandante por el estado diario y al


demandado se le notifica personalmente, si es la prim era notificación, o
en alguna de las otras form as de notificación en los casos ya estudiados.

g) Situaciones que se pueden p ro d u cir una vez presentada la


demanda

Que la dem anda no se haya notificado al dem andado: en este


casó, el actor puede retirarla sin trámite alguno y se tiene por no
presentada. (A rt 148)

2*.- Que ta demanda se haya notificado al demandado: el demandante


puede desistirse de la m ism a en cualquier estado del juicio. (Art. 148)

3v-Que la demanda se haya notificado al demandado y antes de que éste


conteste: el demandante pude hacer en ella las ampliaciones o rectificaciones
que estime convenientes, las que se consideran como una demanda nueva
para los efectos de su notificación y sólo desde la fecha en que esa diligencia
se practique corre el término para contestar la primitiva demanda.

El artículo 261 señala: “Notificada la demanda a cualquiera de los


demandados y antes de la contestación , podrá e l demandante hacer en
ella las ampliaciones o rectificaciones que estime convenientes.
Estas modificaciones se considerarán como una demanda nueva para
los efectos de su notificación ,y sólo desde la fecha en que esta diligencia
se practique correrá e l término para contestar la prim itiva demanda. ”

248
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

h) Efectos de la dem anda

Una vez que la demanda se ha entablado genera algunos efectos:

I o, Queda abierta la instancia y el juez está obligado a conocer las


peticiones que form ula el actor y a tramitar la causa;

2o. Por su interposición, se entiende que al actor manifiesta su intención


de prorrogar tácitamente la competencia, en el evento que él haya
presentado la demanda ante un tribunal relativamente incompetente; y

3o. E n algunos casos, se entiende que el derecho que se reclama en ella


existe desde la presentación de la demanda y no desde su notificación,
como por ejemplo, respecto del derecho de alimentos. (Art. 331)

i) E l em plazam iento

El emplazamiento es el llamamiento que se efectúa a una persona con


el fin de que comparezca en ju icio a defenderse o a hacer uso de sus
derechos.

El emplazamiento no es lo m ism o que la citación, la que consiste en


el acto por el cual se dispone la comparecencia de una persona ante el
juez en un momento determinado con el fin de practicar o presenciar
una diligencia.

Así, una parte puede ser citada para que confiese a petición de la
contraria; se cita a los testigos para que declaren ante el tribunal, etc.

il) Elem entos del em plazam iento

El emplazamiento consta de dos elementos fundamentales:

I o. La notificación practicada en form a legal al demandado de la


demanda y de la resolución recaída en ella; y

2o. El transcurso del plazo que ia ley concede al demandado para que
concurra a defenderse.
249
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

12) Efectos del em plazam iento

Desde que se notifica la demanda en form a legal al demandado y la


resolución que ha recaído en ella, se produce la relación procesal de
las partes entre sí y con el tribunal.

Adem ás, se producen otros efectos:

1) Crea la carga para el demandado de comparecer ante el juez y de


tomar intervención en el juicio prom ovido. E s una carga, y no una
obligación, porque la ley no contempla ninguna sanción ni medio
para hacer efectivo el llamamiento a defenderse, sino que, el juicio se
seguirá en rebeldía del demandado el cual puede comparecer después
respetando lo obrado.

2) E l demandante no puede proceder al sim ple retiro de la demanda,


sino que, solamente puede desistirse de ella.

3) E l ju icio queda radicado ante el tribunal en que se presentó la


demanda y, por ende, no puede el demandante iniciar un nuevo juicio
en que ejercite la m ism a acción ante otro tribunal diferente y en contra
el m ism o demandado.

4) L o s efectos de la sentencia que se dicta en el juicio se retrotraen a la


época de la notificación de la demanda, es decir, los derechos que se
declaren en ese fallo se reputan que existen desde que la demanda fue
notificada legalmente al demandado.

13) Plazo del emplazamiento

Este plazo que la ley le asigna al demandado para comparecer a


defenderse no tiene el carácter de uniforme, sino que, varía dependiendo
del lugar en que funcione el tribunal que conoce de la causa y el lugar
en que ha sido notificado el demandado

L -S i el demandado es notificado en la comuna dondefim áona el tribunal


el plazo para contestar la demanda es de 15 días hábiles. (Art. 258)

250
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Cabe destacar que cuando la ley en alguna norm a utiliza la expresión


“término de emplazamiento”, sin m ás agregado, se entiende que se
refiere a este término.

2 - S i el demandado es notificado en el m ism o territorio jurisdiccional


perofu e ra de los lím ites de la com una que sirve se asiento a l tribunal:
el plazo es de 18 días hábiles, pues el plazo de 15 días se aumenta en
3 días más. (Art. 258)

2 - S i el demandado es notificado en otro territorio jurisdiccional o


fuera del territorio de la República: el plazo para contestar la demanda
es de 18 días hábiles más el aumento que corresponda al lugar en que
el demandado fue notificado. (Art. 259)

Este aumento es determinado en conform idad a una tabla que cada 5


años form a la Corte Suprem a con tal objeto, tom ando en consideración
las distancias y las facilidades o dificultades que existan para las
comunicaciones.

Esta tabla se form a en el mes de noviem bre del año que preceda al del
vencimiento dé los 5 años indicados, para que se ponga en v ig o r en toda
la República desde el 1 de m arzo siguiente; se publica en el “D iario
Oficial”, y se fija a lo menos, dos meses antes de su vigencia, en los
oficios de todos los secretarios de Cortes y Juzgados de Letras.

S i existe pluralidad de demandantes: en los casos en que proceda


la pluralidad de demandantes, de acuerdo al artículo 18, el plazo para
contestar la demanda, determinado en la form a señalada, se aumenta en
1 día por cada tres demandantes sobre diez que existan en el proceso,
no pudiendo exceder de 30 días. (Art. 260 inciso segundo)

5,- Si existe pluralidad de demandados: sea que obren separada o


conjuntamente, el término para contestar la demanda corre para todos
a la vez y se contará hasta que expire el últim o término parcial que
corresponda a los notificados. (Art. 260 inciso prim ero)

En este caso, el término de emplazamiento participa de lo s caracteres de


los plazos individuales en cuanto a su inicio, porque se cuenta para cada

251
.
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

uno de los notificados desde la respectiva notificación; pero en cuanto


a su terminación se prolonga hasta la expiración del últim o término
parcial, lo que es propio de los términos comunes.

4.-A CTITUDES D EL DEMANDADO LU EG O DE NOTIFICADA


LA DEMANDA

I a. Oponer excepciones dilatorias;

2a. Aceptar la demanda;

3a. Permanecer inactivo en el proceso, es decir, no hacer nada;

4a. Defenderse;

5a. Reconvenir.

1* Oponer excepciones dilatorias

Son aquellas que se refieren a la corrección del procedimiento sin


afectar el fondo de la acción deducida v mediante el ejercicio de ellas
se difiere la entrada al juicio para evitar vicios de procedimiento.

Se encuentran enumeradas en el artículo 303 el que contiene una


enumeración que no es taxativa, pues su N ° 6 señala:£í en general....

E l artículo 303 dispone: “Sólo son adm isibles como excepciones


dilatorias

N* 1 La incom petencia del tribunal ante quien se haya presentado


la demanda
E s una excepción dilatoria de efectos permanentes, porque si se acoge,
el tribunal no puede seguir conociendo del m ism o asunto. L a excepción
comprende la incompetencia absoluta com o la relativa.

L a incompetencia absoluta puede ser alegada en cualquier estado


del ju icio dado que ella es irrenunciable por ser de orden público. La

252
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

excepción de incompetencia relativa debe alegarse dentro del término


de emplazamiento y antes de contestar la demanda so pena de prorrogar
tácitamente la competencia.

N* 2 - La fa lta de capacidad del demandante, o de personería o


representación legal del que comparece en su nombre
Esta excepción es de efectos transitorios porque una vez saneados estos
vicios el juicio puede continuar ante el tribunal que entró a conocer de
la demanda que formuló el actor.

La excepción, comprende tres situaciones:

IV La falta de capacidad del demandante: es decir, la aptitud legal


para comparecer en juicio por sí mismo.

2V La falta de personería de la persona que obra en nombre del


actor: El artículo 6o, inciso primero del Código, dispone que “El que
comparezca enjuicio a nombre de otro, en desempeño de un mandato
o en ejercicio de un cargo que requiera especial nombramiento, deberá
exhibir el título que acredite su representación” .

3V La falta de representación legal.

N° 3.- La litis pendencia


Esta excepción es de efectos permanentes pues obsta a la continuación
del juicio y ella supone la existencia previa, ante otro tribunal o ante él
mismo, de un pleito pendiente y sin resolver entre las mismas partes y
con el mismo objeto del juicio.

La excepción requiere de (a) Existencia de juicios pendientes; (b)


Existencia de identidad de personas; (c) Identidad de causa de pedir; y
(d) Identidad del objeto pedido.

Acogida la excepción, se paraliza el nuevo juicio hasta que se falle el


primero y quede ejecutoriada la sentencia que en él se dicte.

253
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

N* 4.- L a ineptitud del libelo por razón de fa lta de algún requisito


legal en el modo de proponer la demanda
Esta excepción es de efectos transitorios pues subsanados los defectos
de la demanda el juicio puede continuar.
La excepción se relaciona con los requisitos de la demanda y la omisión
de cualquiera de ellos autoriza al demandado para oponer esta excepción,
a menos que la omisión tenga asignada una sanción especial, como por
ejemplo, cuando el juez se encuentra facultado para no dar curso a la
demanda por faltarle a ella alguna de las exigencias legales. (Art. 256)

N ° 5. - E l beneficio de excusión
El beneficio de excusión es el que concede la ley al fiador para pedir al
acreedor que se dirija primeramente contra el deudor principal. (Arts.
2355 y 2357 C. C.)

N e 6.- E n generalías que se refieran a la corrección delprocedim iento


sin afectar a lfo n d o de la acción deducida
Este numeral demuestra que el artículo 303 no es de carácter taxativo
y que cada vez que se pretenda corregir el procedimiento la excepción
será procedente.

Por ejemplo, hacer uso del derecho señalado en el artículo 21 del


Código, en orden a pedir que la demanda se ponga en conocimiento de
los que no han concurrido a entablarla, debe hacerse valer basándose en
esta excepción.

I.- O portunidad p ara interponer las excepciones dilatorias


Por regla general, las excepciones dilatorias deben oponerse todas en
un mismo escrito, dentro del término de emplazamiento y antes de
contestar la demanda. (Art. 305)

Por excepción, las excepciones de incompetencia del tribunal y de litis


pendencia, pueden oponerse en segunda instancia y se tramitan como
incidentes.

Si las excepciones dilatorias no se hacen valer en la oportunidad

254
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

señalada, sólo se podrán oponer en el transcurso del juicio por vía de


alegación o defensa, más no como dilatorias, aplicándose, al respecto,
los artículos 85 y 86 relativos a la oportunidad de oponer los incidentes.

Aun cuando la norma no lo señala, resulta obvio que las excepciones


dilatorias deben hacerse valer antes de contestar la demanda,
precisamente, porque tienen por obj eto corregir vicios del procedimiento.

II.- Tramitación de las excepciones

Las excepciones dilatorias se tramitan como incidentes. (Art. 307)

El articulo 306 del Código dispone que todas las excepciones propuestas
conjuntamente, se fallarán a la vez, pero si entre ellas figura la de
incompetencia y el tribunal la acepta, debe abstenerse de pronunciarse
sobre las demás, lo cual se entiende sin peijuido de las facultades
otorgadas a las Cortes de Apelaciones las que pueden fallar las cuestiones
ventiladas en primera instancia y sóbrelas cuales no se haya pronunciado
la sentencia apelada por ser incompatibles con lo resuelto en ella, sin que
se requiera nuevo pronunciamiento del tribunal inferior. (Art. 208)

La sentencia que se pronuncia sobre las excepciones dilatorias opuestas


puede ser de dos tipos :

Io. Que acoja las excepciones dilatorias;

En este caso, el actor debe corregir los defectos o vicios que sirvieron
de fundamento a la excepción siempre que ésta no sea de efectos
permanentes.

Para efectuar tal corrección, el demandante no tiene plazo debiendo,


eso si, no perder de vista la situación del abandono del procedimiento.

Posteriormente, es decir, efectuadas las correcciones por el demandante,


el demandado tiene el plazo de 10 días para contestar la demanda,
cualquiera que sea el lugar donde haya sido notificado. (Art. 308)

255
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

2°. Que rechace las excepciones dilatorias:

En este caso, ei demandado tiene, también, el plazo de 10 días para


contestar la demanda cualquiera que sea el lugar donde ella se le
notificó. (Art. 308)
La resolución que desecha las excepciones dilatorias es apelable en el sólo
efecto devolutivo, según lo dispone el artículo 307 inciso segundo del
Código, y si se considera que la resolución que resuelve las excepciones
dilatorias tiene la naturaleza jurídica de una sentencia interlocutoria que
establece derechos permanentes en favor de las partes, la resolución
que acoge una excepción dilatoria también es apelable en el sólo efecto
devolutivo, aplicando la regla general del artículo 194 N° 2.

2a. Aceptar la demanda

El artículo 313 del Código preceptúa: “Si el demandado acepta


llanamente las peticiones del demandante, o si en sus escritos no
contradice en materia substancial y pertinente los hechos sobre que
versa eljuicio, e l tribunal mandará citar a las partes para oír sentencia
definitiva, una vez evacuado el tr aslado de la réplica.

Igual citación se dispondrá cuando las partes pidan que se fa lle el


pleito sin más trámite ”,

Cuando el demandado acepta llanamente la demanda, se habla de


“allanarse99 a la misma y debe comprender tanto los hechos como el
derecho.

El allanamiento es “el acto por el cual el demandado admite, más que


la exactitud de los hechos, la legitimidad de las pretensiones del actor.”

El artículo 313 asimila el allanamiento a la demanda a la situación en que


el demandado no contradice en materia substancial y pertinente los hechos
sobre que versa el juicio. La no contradicción en materia substancial y
pertinente sólo alude a los hechos e importa una verdadera confesión del
demandado y produce los mismos efectos que el allanamiento.

256
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Ei allanamiento puede ser expreso, cuando el demandado reconoce


categóricamente los hechos y el derecho de la demanda; o tácito,
cuando se da cumplimiento voluntariamente a lo pedido en la demanda.
Los efectos que produce el allanamiento a la demanda consisten en que el
tribunal da traslado de la réplica el demandante para la dúplica y, luego,
el tribunal cita a las partes para oír sentencia definitiva. Lo mismo sucede,
cuando las partes piden que se falle el pleito sin más trámite.

Es preciso destacar, desde luego, que la citación para oír sentencia se


produce en los siguientes casos:

Io. Si el demandado acepta llanam ente las peticiones del demandante;

2o. Si el demandado no contradice en materia substancial y pertinente


los hechos sobre que versa ei juicio;

3o. Si las partes piden que se falle el pleito sin más trám ite; y

4o. Vencido el plazo para efectuar observaciones a la prueba. (Art. 432


inciso primero)

i* Permanecer inactivo en el proceso, es decir, no hacer nada

El hecho que el demandado, legalmente notificado, no conteste la


demanda o no haga gestión alguna en el pleito no significa que acepta
las pretensiones del actor, por lo que éste igualmente deberá probarlas.

La pasividad del demandado da lugar a la llamada rebeldía, que es el


derecho que la ley concede a una parte para pedir se dé curso progresivo
a los autos cuando un trámite, que debió ser cumplido por la contraria
dentro de un término legal, no ha sido cumplido.

La rebeldía se refiere solamente al trámite que el litigante no ha cumplido


en el plazo judicial o legal que se le concede, pero no tiene él carácter
de general para todo el juicio.

El artículo 78 del Código dispone: “Vencido un plazo judicial para la

257
JORGE DANILO CORREA SELAM É

realización de un acto procesal sin que éste se haya practicado por la


parte respectiva , el tribunal' de oficio o a petición de parte, declarará
evacuado dicho trámite en su rebeldía y proveerá lo que convenga para
la prosecución d eljuicio , sin certificado previo d el secretario "
4a. D efenderse
Esta es la aetitud del demandado por la que él se defiende de las
peticiones de la demanda.

En doctrina, se distingue entre alegaciones y defensas y excepciones.

Las alegaciones o defensas desconocen la existencia del derecho objeto


de la acción deducida, niegan el derecho reclamado. Las excepciones, por
su parte, suponen que el derecho ha existido y sólo tienden a establecer
que por un hecho independiente de la constitución y existencia de él,
éste ha caducado.

El Código no reconoce esta distinción, sino que para él, excepción o


defensa son términos sinónimos.

Puede afirmarse que el concepto de defensa es más amplio que el de


excepción, en el entendido que toda excepción es una defensa, y que
entre ambas nociones existe una relación de género a especie.

a) Clases de excepciones

Sin perjuicio de las excepciones dilatorias, existen también excepciones


perentorias y mixtas.

1.- Excepciones perentorias

Las excepciones perentorias tienen por objeto enervarla acción deducida


y se dirigen al fondo del asunto debatido.
Según la doctrina ellas son múltiples, porque dependen de los derechos
que se deduzcan, toda vez que por cada acción, se contempla como regla
general, una excepción y de ahí que se estime que serían innumerables
los medios que el demandado puede oponer para obtener el rechazo de
la demanda.

258
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Estas excepciones, normalmente, están constituidas por los modos de


extinguir las obligaciones

L~ O portunidad en que pueden oponerse


La regla general es que las excepciones perentorias deben oponerse en
el escrito de contestación de la demanda, como lo indica el N° 3 del
artículo 309.

Por excepción, algunas excepciones perentorias pueden oponerse en


cualquier estado del juicio antes de la citación para oír sentencia, en primera
instancia, y de la vista de la causa, en segunda instancia. (Art. 310)

Estas excepciones perentorias, denominadas anómalas, son las


siguientes:

a) Excepción de prescripción;

b) Excepción de cosa juzgada;

c) Excepción de transacción; y

d) Excepción de pago efectivo de la deuda cuando ésta se funde en un


antecedente escrito.

IL- Tramitación

a) Si estas excepciones se formulan en primera instancia, después de


recibida la causa a prueba, se tramitan como incidentes que puede
recibirse a prueba, si el tribunal lo estima necesario, y se reserva su
resolución para la sentencia definitiva.

b) Si se formulan antes de recibida la causa a prueba, también se


tramitan incidentalmente y la prueba que es menester recibir, se va a
rendir junto con la prueba del asunto principal, dejando su resolución
para la sentencia definitiva.

c) Si estas excepciones se hacen valer en segunda instancia, igual van

259
JORGE DA NI LO CORREA SELAME

a tener tramitación incidental, pero el tribunal de alzada se pronuncia


sobre ellas en única instancia en su sentencia definitiva, (A rt 310)

2.- Excepciones mixtas

Estas excepciones son aquellas que por su naturaleza son perentorias,


pero que la ley faculta al demandado para oponerlas como dilatorias.

De allí que este tipo de excepciones perentorias se denominan


excepciones mixtas o anómalas, porque teniendo el carácter de
perentorias, se les puede hacer valer como dilatorias.

El artículo 304 así lo dispone y señala, al efecto, las excepciones de


cosa juzgada y de transacción.

L- Tramitación

Estas excepciones perentorias se tramitan del mismo modo que las


dilatorias, es decir, se someten al procedimiento incidental; pero, si son
de lato conocimiento, es decir, si precisan de un examen más detenido
de las cuestiones de hecho en que ellas se fundan, se tramitan y, luego,
su fallo se reserva para la sentencia definitiva y se ordenará que, entre
tanto, se conteste la demanda.

5.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Es el acto procesal que corresponde cumplir al demandado y que realiza,


expresa o tácitamente, para enfrentarse a la demanda deducida en su
contra por el actor.

Con la contestación queda integrada la relación procesal y quedan


fijados los hechos sobre los cuales van a recaer la prueba y la sentencia
definitiva.

La contestación de la demanda puede ser expresa o tácita. Es expresa,


cuando el demandado realiza efectivamente el trámite presentando el
escrito respectivo. Por el contrario, es tácita, cuando la contestación se

260
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

tiene por evacuada en rebeldía del demandado al no contestarla dentro


del término legal

L- Requisitos

La contestación de la demanda tiene lo s requisitos com unes a todo


escrito y, además, requisitos especiales.

I a.- Requisitos comunes a todo escrito


a) Debe encabezarse con la suma; (Art. 30)

b) Debe cum plir con las obligaciones de ser patrocinada por abogado
habilitado y contener el poder, es decir, el mandato judicial conferido a
alguna de las personas que la ley señala; y

c) E s necesario acompañar tantas copias sim ples cuantas sean las partes
a quienes debe notificarse la resolución que la provee. (Art. 31)

I b.- Requisitos especiales de la contestación de la demanda

En conform idad al artículo 309 la contestación a la demanda debe


contener:

I o. L a designación del tribunal ante quien se presente;

2o. E l nombre, dom icilio y profesión u oficio del demandado;

3o. L a s excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara


de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan; y

4o. L a enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión, de las


peticiones que se sometan al fallo del tribunal.

EL- Efectos

a) Queda integrada la relación procesal;

b) Queda delimitada la cuestión controvertida y esta cuestión

261
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

controvertida está constituida por las acciones hechas valer por el


demandante en su demanda y por las excepciones opuestas por el
demandado en la contestación de la demanda.
E l tribunal sólo debe pronunciarse en su sentencia definitiva respecto
de las acciones y excepciones deducidas oportunamente, sin poderla
extender a otros puntos que lo s litigantes no hayan sometido a su
conocimiento.

c) Se produce la prórroga tácita de la competencia si el demandado no


reclama la incompetencia.

d) Contestada la demanda, el demandado no puede oponer excepciones


dilatorias salvo, que lo sean en el carácter de alegaciones o defensas
en el curso del juicio, y con la excepción que en segunda instancia es
posible interponer las excepciones dilatorias de incom petencia absoluta
y de litis pendencia, en la m edida que no se hayan hecho valer en
primera instancia. (Art. 305)

5 * MéCúnvemr

Si bien para efectos de estudio hablam os de la quinta actitud que puede


tener el demandado luego de notificado de la demanda, debe tenerse
presente que la reconvención debe deducirse en el m ism o escrito en que
se contesta la demanda

A sí las cosas, esta actitud deberíamos denom inarla “defenderse y


reconvenir”, pero, com o ya estudiam os la defensa, nos dedicaremos a
la reconvención.

L a reconvención es la demanda que el demandado deduce contra el


actor en el escrito de contestación de la demanda ejercitando cualquier
acción que tenga en su contra.

E s decir, es una contra demanda que el demandado form ula contra el


actor en el escrito de contestación.

Cuando se form ula la reconvención, en realidad se trata de acciones

262
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

diferentes, donde el sujeto pasivo de una se convierte en sujeto activo


de la otra
Ahora bien, para que el demandado pueda hacer uso de esta facultad que
ie confiere el legislador, debe ajustarse a ciertos requisitos establecidos
por la ley.

a) Requisitos

1*- Que el juez ante el cual se sigue el juicio sea competente para
conocer de la reconvención estimada com o demanda o bien cuando sea
adm isible la prórroga de competencia. (Art. 315)
Por ende, el demandado sólo va a poder deducir reconvención:

I o) Cuando el tribunal ante quien entabla la demanda tenga competencia


para conocer de la reconvención estimada com o demanda.

2°) Cuando sea adm isible la prórroga de competencia; y

3°) Cuando, aún por su cuantía, deba conocer de la reconvención un


juez inferior

Para estimar la competencia, se considerará el m onto de lo s valores


reclamados por vía de reconvención separadamente de los que son
materia de la demanda. (Art. 315 inciso segundo)

2. - L a reconvención debe form ularse en el escrito de contestación de


la demanda, sujetándose a lo que disponen lo s artículos 254 y 261, es
decir, a los requisitos de las demandas y a la facultad del demandante
para am pliar o rectificar la demanda antes de su contestación.

Se considera, para este efecto, com o demandado, a la parte contra quien


se dedujo la reconvención. (Art. 314)

3. - Debe estar sujeta ai m ism o procedimiento que la demanda, pues la


reconvención se tramita y falla conjuntamente con la demanda principal.

b) Tramitación de la demanda reconvencional

263
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

D e acuerdo con el artículo 316, la reconvención se substancia y


falla conjuntamente con la demanda principal, pero, no hay término
extraordinario para rendir prueba fuera de la República, cuando no deba
concederse en la cuestión principal.

Contra la reconvención, en conform idad al a rticu lo 317, hay lugar a


oponer excepciones dilatorias las cuales deben oponerse todas en un
m ism o escrito y dentro del término de 6 días.
S i se acoge una excepción dilatoria form ulada en contra de la
reconvención, el actor reconvencional debe subsanar los defectos de
que adolece su demanda reconvencional dentro d é lo s 10 días siguientes
a la fecha de la notificación de la resolución que acogió la excepción.

Si no subsana los defectos en ese plazo, se tiene por no presentada


la demanda reconvencional para todos lo s efectos legales por el sólo
m inisterio de la ley

6.- LA RÉPLICA Y LA D U P L IC A

E l escrito de réplica es aquel que tiene por objeto ampliar, adicionar o


modificar las acciones que haya form ulado el demandante en la demanda,
pero sin que pueda alterar las acciones que sean obj eto principal del juicio,

E l escrito de duplica, a su tumo, es aquel que tiene por objeto


ampliar, adicionar o m odificar las excepciones que haya form ulado el
demandado en la contestación de la demanda, pero sin que pueda alterar
las excepciones que sean objeto principal del juicio, (Art. 312)

E l trámite de la réplica corresponde, entonces, al demandante y, para


evacuarlo, tiene el plazo de 6 días luego de la contestación de la demanda.

Posteriormente, el demandado tiene el m ism o plazo, luego de la réplica,


para presentar su escrito de duplica.

E l artículo 312, señala com o lim itación de lo s escritos de réplica y


dúplica, el que en ellos no se puede alterar las acciones y excepciones,
respectivamente, que sean objeto principal del pleito.

264
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Puede sostenerse que se altera una acción o una excepción, cuando


se cambia una por otra, por lo que es preciso, por ende, abandonar la
primera por haberla sustituido por la nueva.

En cambio, no existe esa alteración cuando se mantienen ambas acciones


o excepciones, pero contemplándose la segunda com o subsidiaria, y
teniendo una y otra el m ism o objeto, por derivarse de actos o hechos
iguales o congruentes.

Con el escrito de duplica queda terminado el período de discusión del


juicio, debiendo recordarse que si en el ju icio ordinario se ha interpuesto
reconvención, de la réplica de ella, se debe conceder traslado por 6 días
al demandante principal y demandado reconvencional para la duplica
en la reconvención. (Art. 316 inciso segundo)

7.-LA CONCILIACIÓN

El artículo 262 del C ódigo dispone que, salvo las excepciones que
indica, una vez agotados los trámites de discusión y siempre que hayan
hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, el juez llam ará a las
partes a conciliación y les propondrá personalmente bases de arreglo.

Por regla general, la conciliación tiene lugar en todo juicio civil en que
sea adm isible legalmente la transacción, con las siguientes excepciones:

a) Juicio ejecutivo de las obligaciones de dar;

b) Juicio ejecutivo de las obligaciones de hacer y no hacer;

c) En las gestiones relativas a la declaración del derecho legal de


retención, pues estas gestiones no importan un juicio;

d) En la citación de la evicción, pues no hay juicio; y

e) Juicios de hacienda, porque en ellos se encuentra comprometido el


interés fiscal y tienen una reglamentación propia

En todo caso, éstas excepciones no son las únicas, pues existen otros

265
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

juicios en que el llam ado a conciliación tampoco es adm isible, como


es el caso de los juicios sobre estado civil de las personas; juicio de
nulidad de m atrim onio y juicio de separación de bienes, los que no
solo interesan a las partes, sino que, está comprometido el interés de la
sociedad.

a) R e q u isito s p a ra lla m a r a conciliación

L o s requisitos que la ley precisa para que el juez pueda llam ar a


conciliación son:

I o. Existencia de un juicio civil;

2o. Que no se trate de procedim ientos exceptuados por la ley;

3o. Que el juicio en el cual se llam a a conciliación recaiga sobre derechos


susceptibles de transarse, que son aquellos en que las partes pueden
disponer libremente y cuya transacción no está prohibida por la ley; y

4o. Que no se trate de los casos m encionados en el artículo 313., esto es:

I.- Cuando el demandado acepta llanamente las pretensiones del


demandante;
.

H .- Cuando el demandado no contradice en manera substancial y


pertinente los hechos sobre los cuales versa el juicio, es decir, cuando
no hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos; y

n i. - Cuando las partes solicitan que se falle el pleito sin más trámite.

b) Oportunidad

L a oportunidad establecida por el legislador para que el juez llame a


conciliación, es una vez agotados los trámites de discusión.

Sin perjuicio de lo anterior, el inciso final del articulo 262 preceptúa


que: “E l precedente llam ado a conciliación no obsta a que el juez pueda,
en cualquier estado de la causa, efectuar la misma convocatoria, una
vez evacuado el trámite de contestación de la dem anda”

266
CURSO DE DERECHO PR O C ESAL PARA EXAM EN DE GRADO

c) Tram itación

E l juez debe llam ar a conciliación a las partes una vez agotados los
trámites de discusión., pero bien puede hacerlo antes, desde que se
evacúe el trám ite de contestación de la demanda
Para ese fin, debe citar a úna audiencia a las partes, no antes de 5 días
ni más allá de 15 días, contados desde la fecha en que se notifica tal
resolución.

En todo caso, si en el procedim iento correspondiente se contempla una


audiencia para la contestación de la demanda, se efectuará también en
ella la diligencia de conciliación, una vez evacuada la contestación.

Esta resolución se notifica por cédula porque ordena la comparecencia


personal de la s partes al tribunal.

Notificada a las partes, ellas deben concurrir por sí o por apoderados a


esta audiencia. G on todo el juez puede exigir la comparecencia personal
de las partes; sin perjuicio de que concurran los respectivos abogados o
los mandatarios. ( A lt 264)

Si en el proceso hay pluralidad de partes se lleva a efecto la audiencia


aunque no concurran todas ellas. E n este caso la conciliación sólo
produce efectos respecto de las partes que concurrieron, continuando
el juicio respecto de aquellas que no hubieren concurrido o no hubieren
aceptado la conciliación. (Art.264)

Esta audiencia puede suspenderse por solicitud de las partes hasta por
media hora para deliberar. Incluso, si el tribunal lo estima necesario
puede postergar la audiencia hasta dentro de tercero día, a m enos que
las partes acuerden un plazo m ayor de lo cual se deja constancia y a ese
comparendo las partes concurren sin nueva citación. (Art. 265)

El juez de oficio ordena agregar aquellos antecedentes y m edios


probatorios que estime pertinentes. (Art. 266)
El artículo 263 señala que el juez obra com o am igable com ponedor
y trata de obtener un avenimiento total o parcial en el litigio y las

")fT7
JORGE OANILO CORREA 3ELAM É

opiniones que pueda em itir no lo inhabilitan para seguir conociendo de


la causa si la conciliación no prospera

Si las partes en este comparendo rechazan la conciliación o no se


realiza el comparendo, el secretario del tribunal certificará el hecho
de inmediato, entregando lo s autos al juez para su examen a fin de
determinar si existen hechos substanciales, pertinentes y controvertidos
para recibir la causa a prueba. (Art. 268)
L a conciliación a que pueden llegar las partes puede ser total o parcial,
según que ellas convengan arreglar la totalidad del litigio o sólo una
parte de él.

D e esta conciliación se levanta acta, en la que se consignan, únicamente,


las especificaciones del arreglo y será firm ada por el juez, las partes que
lo deseen y el secretario y se estima com o sentencia ejecutoriada para
todos los efectos legales. (Art. 267)

8.- RECEPCIÓ N DE LA CAUSA A PRUEBA

Si no.se está en presencia de alguno de lo s casos del artículo 313 del


C ódigo o cuando se trata de procesos en que están comprometidas
norm as de orden público, concluidos los trámites que deben preceder
a la prueba ya sea que se proceda con la contestación expresa del
demandado o en su rebeldía, el tribunal debe exam inar por sí m ism o los
autos y sí estima que hay o puede haber controversia sobre algún hecho
sustancial y pertinente en el juicio, recibirá la causa a prueba y en la
m ism a resolución fija lo s hechos substanciales y controvertidos sobre
los cuales debe recaer la prueba.

Sólo pueden fijarse com o puntos de prueba los hechos substanciales


controvertidos en los escritos anteriores a la resolución que ordena
recibirla. (Art. 318)

Esta resolución es conocida, comúnmente, com o “autos para el 318";


aludiendo al artículo en que se consigna la obligación del tribunal.
Para que sea procedente la recepción de la causa a prueba es preciso
reunir ciertos requisitos.

268
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

a) Requisitos

I o. Que exista controversia;

2o. Que esta controversia se refiera a los hechos en atención a que el


derecho no se prueba;

3o. Que los hechos sobre los cuales recae la controversia deben ser
substanciales, esto es, deben tener una decidida importancia en la litis
y deben ser pertinentes, es decir, que tengan relación con la materia
debatida.

La resolución que recibe la causa a prueba es una sentencia interlocutoria


de aquéllas que resuelven un trámite que va a servir de base para el
pronunciamiento de otra sentencia.

Esta resolución, se notifica por cédula a todas las partes que figuran en
el proceso. (Art. 48)

b) Contenido de la resolución

I o. L a orden de recibir la causa a prueba por el término legal; y

2o. L a fijación de los puntos de la prueba, es decir, los hechos


substanciales, pertinentes y controvertidos que deberán acreditarse.

Eventualmente, aun cuando es lo normal, la resolución puede contener


la fijación de las audiencias para que las partes rindan su prueba de
testigos. Si la resolución nada dice y se va a rendir esta prueba, se debe
solicitar al tribunal que determine esas audiencias.

c) Recursos en contra de la resolución

1°.- Recurso de reposición: es un m edio de im pugnación de carácter


ordinario en cuya virtud se pide al tribunal que dictó un auto o un
decreto que lo m odifique o lo deje sin efecto.
Lo normal, es que este recurso puede interponerse en cualquier tiempo,
si se hacen valer nuevos antecedentes y, sin ellos, puede intentarse

269
JORGE DANILO CORREA SELAME

dentro del término de 5 días desde la notificación a la parte respectiva


de la resolución que se impugna. (Art. 181)

Sin embargo, por excepción, tratándose de la resolución que recibe la


causa a prueba, que es una sentencia interlocutoria , las partes pueden
pedir reposición de ella dentro de tercero día . (Art. 319)

E l recurso, entonces, es excepcional pues procede en contra de una


sentencia interlocutoria y por cuanto su plazo es de 3 días.
E n virtud de la reposición, la parte que la interpone puede pedir:

1) Que se m odifiquen los hechos controvertidos fijados por el tribunal;

2) Que se elim inen algunos de esos hechos; o

3) Que se agreguen otros hechos controvertidos.

E l tribunal frente a este recurso se pronuncia de plano sobre él o bien se


le da la tramitación incidental. (Art. 326)

L a resolución que acóge la reposición es apelable en el sólo efecto


devolutivo.

2o.- Recurso de apelación: este recurso presenta la particularidad, en


este caso, en que sólo puede interponerse en el carácter de subsidiario de
la reposición pedida, para el caso que ella no fuera acogida por el juez.

E l plazo, com o es obvio, es de 3 días, lo que hace excepción al plazo


normal para apelar de las sentencias interlocutorias que es de 5 días

Si se rechaza la reposición y el tribunal concede esta apelación


subsidiaria, lo hace en el sólo efecto devolutivo. (Art. 319)

E n este caso, la causa seguirá su tramitación y el tribunal de alzada


conocerá, en su oportunidad, del recurso de apelación.
A hora bien, lo más frecuente es que cuando la Corte de Apelaciones
conozca del recurso de apelación subsidiario el término probatorio haya

270
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

vencido y podría ocurrir que el tribunal de alzada acoja el recurso.

En este caso, el inciso final del artículo 339 del C ódigo proporciona la
solución: “Deberá concederse un término especial de prueba por el
número de días que fije prudencialmente el tribunal’ y que no podrá
exceder de ocho , cuando tenga que rendirse nueva prueba, de acuerdo
con la resolución que dicte el tribunal de alzada, acogiendo la apelación
subsidiaria a que se refiere e l artículo 319. Para hacer uso de este
derecho no se necesita la reclamación ordenada en el inciso anterior.
La prueba y a producida y que no esté afectada por la resolución del
tribunal de alzada tendrá pleno valor ”
Por otra parte, la resolución en que explícita o implícitamente se niegue
el trámite de recepción de la causa a prueba, salvo que las partes pidan
que se falle la causa sin m ás trámite, es apelable. (Art, 326)

Esta situación ocurrirá, en form a explícita , cuando el tribunal, luego de


estudiar el proceso una vez terminado el período de la discusión y sin que
se haya producido conciliación, cuando proceda, señale expresamente
que no existen hechos substanciales, pertinentes y controvertidos y,
posteriormente, cita a las partes para oír sentencia.

Así, luego del análisis que ordena el artículo 318, el tribunal dirá: “N o
existiendo hechos substanciales, pertinentes o controvertidos, cítese a
las partes para oír sentencia.” También podría decir: “N o existiendo
hechos substanciales, pertinentes o controvertidos, no se recibe la causa
a prueba. Cítese a las partes para oír sentencia ” O bien: “Tratándose la
discusión sobre un punto de derecho, no se recibe la causa a prueba, y
cítese a las partes para oír sentencia.”

En forma im plícita, sucede cuando el tribunal, en lugar de recibir la


causa a prueba, cita a las partes para o ír sentencia, con lo cual está
dando a entender que no habrá lugar a la prueba.

En este caso, luego del análisis del artículo 318, el tribunal dice: “Cítese
a las partes para oír sentencia”
Ahora bien, la norm a del artículo 326 a que se ha hecho referencia, se
debe relacionar con el artículo 432 del C ódigo que preceptúa: “Vencido

271
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

el plazo a que se refiere el artículo 430 (observaciones a la prueba), se


hayan o no presentado escritos y existan o no diligencias pendientes, el
tribunal citará para oír sentencia.

En contra de esta resolución sólo podrá interponerse recurso de


reposición , e l que deberá fundarse en error de hecho y deducirse dentro
de tercero día . La resolución que resuelva la reposición será inapelable. ”

E n efecto, tenemos, por un lado, que el artículo 432 dispone que la


resolución que cita a las partes para oír sentencia, únicamente, es
susceptible del recurso de reposición fundado en un error de hecho
com o sería, por ejemplo, el que no hubiese transcurrido íntegramente
el plazo de 10 días para hacer observaciones a la prueba y, por ende, no
procedía citar para oír sentencia; y, por otra parte, que el artículo 326
dispone que la resolución en que explícita o implícitamente niega el
trámite de la recepción de la causa a prueba, es apelable.

D e este modo, si el tribunal resuelve citar a las partes para oír sentencia,
im plicará que no recibirá la causa a prueba y, en consecuencia, se
podrá apelar de su decisión. E n este caso, no se estará apelando de la
resolución que cita para oír sentencia, pues ella es inapelable, sino que,
se apelará en cuanto el tribunal al decidirlo de ese modo, explícitamente
está negando la recepción de la causa a prueba.

Por ejemplo, si el tribunal dice “cítese a las partes para oír sentencia”,
la parte interesada puede apelar, pero no de esa resolución, sino que,
por cuanto al dictarla el tribunal está señalando, implícitamente, que no
recibirá la causa a prueba. L a apelación, en consecuencia, se fundamentará
en la circunstancia de no haberse recibido la causa a prueba.

d) Ampliación de la prueba

E n conform idad al artículo 318 inciso final, sólo pueden fijarse como
puntos de prueba los hechos substanciales y controvertidos en los
escritos anteriores a la resolución que ordena recibirla.
N o obstante, lo afirmado en el artículo 318, es posible la am pliación de
la prueba en los casos que contempla el artículo 321:

272
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE ORADO

1) Cuando dentro del término probatorio ocurre algún hecho


substancialmente relacionado con el hecho que se ventila. Esta
resolución que acepta la am pliación es inapelable; y

2) Cuando la am pliación se refiere a hechos verificados y no alegados


antes de recibirse a prueba la causa con tal que jure el que los aduce que
sólo entonces han llegado a su conocimiento.

La solicitud de am pliación se tramita com o incidente en cuaderno


separado y sin suspender la tramitación de la causa principal por lo que
continuará corriendo el término probatorio.

A su vez, al responder la otra parte el traslado de la solicitud de am pliación


de la prueba, puede alegar nuevos hechos que reúnan las condiciones
del artículo 321 o bien otros hechos que tengan alguna relación con los
que se m encionan en la solicitud de ampliación. (Art. 322)

e) Situación especial respecto de la prueba testimonial

La parte que desee rendir prueba testimonial, debe presentar una


lista de los testigos de que se valdrá, debidamente individualizados, y
una minuta de los puntos sobre que piensa rendir prueba de testigos,
enumerados y especificados con claridad y precisión.

La minuta de puntos de prueba es una enumeración de preguntas concretas


y precisas que se dirigen a los testigos por la parte que los presenta y su
objetivo es detallar los hechos controvertidos fijados por el tribunal de
tal manera que estas preguntas no pueden desatenderse de esos hechos
determinados por el juez, sino que, deben amoldarse a ellos.

En la práctica, se presenta un escrito en que, en lo principal, se señala la


individualización de los testigos, es decir, nombre, apellido, profesión
u oficio y dom icilio; y, en un otrosí, se contiene la m inuta de puntos de
prueba.
Cabe señalar que la ley no lim ita el núm ero de testigos que se pueden
señalar en la lista de testigos, sin peijuicio de que, com o se verá, no
todos podrán declarar. Incluso, es conveniente señalar a varios testigos

273
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

por si, cuando corresponde, ellos son inhabilitados debiendo advertirse


que, por regla general, sólo se examinarán a los testigos que figuren en
la lista respectiva.

E l artículo 374 del C ódigo dispone: “Opuesta la tacha y antes de


declarar el testigo, podrá la parte que lo presenta pedir que se omita su
declaración y que se reemplace p o r la de otro testigo hábil de los que
figuran en la nómina respectiva ”

A pesar que el artículo 320 del C ódigo señala que se debe acompañar
una nóm ina de puntos de prueba, com o él no establece sanción para el
caso en que la minuta no se acompañe, la jurisprudencia ha señalado
que se entenderá que los testigos sólo declararan al tenor de los hechos
controvertidos que fijó el juez.

f) Oportunidad para presentar la lista de testigos y minuta de


puntos de prueba
Sobre el particular, es preciso distinguir dos situaciones:

1 * Cuando no se haya pedido reposición: desde la primera notificación de


la resolución a que se refiere él artículo 318, y hasta el 5o día de la última; y

2a. S i se ha pedido reposición: dentro de lo s 5 días siguientes a la


notificación por el estado de la resolución que se pronuncie sobre la
últim a solicitud de reposición.

Com o dijimos, cada parte debe presentar una minuta de los puntos sobre que
piense rendir prueba de testigos, enumerados y especificados con claridad
y precisión y debe, también, acompañar una nómina de los testigos de que
piensa valerse, con expresión del nombre y apellido, dom icilio profesión
u oficio. L a indicación del dom icilio debe contener los datos necesarios a
juicio del juzgado, para establecerla identificación del testigo.
E l C ódigo señala que si se ha pedido reposí ci ón y ya se ha presentado lista
de testigos y m inuta de puntos por alguna de las partes, no es necesario
presentar nuevas lista ni minuta, salvo que, com o consecuencia de
haberse acogido el recurso, la parte que las presenta estime pertinente
modificarlas.

274
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Por último, aun cuando el C ódigo señala que cada parte “debe”
presentar, es obvio que ello ocurre en el evento que se piense rendir
prueba testifical.

9.- T É R M IN O P R O B A T O R IO

Es el plazo concedido por la ley, el juez o las partes para rendir la prueba
que resulte pertinente para acreditar sus hechos.

a) C aracterísticas

1. - E s un términofatal para rendir la prueba de testigos. E n efecto, esta


prueba sólo puede practicarse dentro del término probatorio. (Art. 340)

2. - E s un plazo que puede ser legal, judicial o convencional, pues está


establecido por la ley, sin peijuicio de lo cual puede, en ciertos casos,
ser precisado por el juez y en otros, acordado por las partes.

3. - E s un plazo com ún, pues empieza a correr para todas las partes
desde la última notificación de la resolución que recibe la causa a prueba
a las partes. (Art. 327)

4. - E s im prorrogable;

5. - Es susceptible de reducirse per acuerdo unánime de las partes. (Art. 328)

6. - N o se suspende en caso alguno, salvo que todas las partes lo pidan.


(Art. 339)

7. - Dentro del término probatorio debe solicitarse toda diligencia


probatoria que no se haya solicitado con anterioridad a su iniciación.
(Art. 327); y

8. - Cualquier incidente que se formule dentro de este término, debe


substanciarse en cuaderno separado si se relaciona con la prueba, ello, para
evitar la posible suspensión del término probatorio por la vía incidental.

b) Desde cuando com ienza a correr el térm ino probatorio

275
JORGE DA NI LO CORREA SELAME

Para determinar cuando com ienza a correr el término probatorio, se


debe determinar si no se ha deducido reposición apelando en subsidio en
contra de la resolución que recibió la causa a prueba o, por el contrario,
si se han deducido esos recursos.

1a. Si no se ha deducido reposición apelando en subsidio de la resolución


que recibió la causa a prueba: el término probatorio com ienza a correr
desde la últim a notificación por cédula de la resolución que recibió la
causa a prueba.

2a. Si se ha deducido reposición en contra de ¡a resolución que recibió


la causa a prueba: en este caso, el término probatorio com ienza a correr
desde la fecha de la notificación por el estado diario de la resolución
que se pronuncia sobre la últim a solicitud de reposición.

c) Clases

E l término probatorio puede ser de tres clases: ordinario, extraordinario


y especial.

A . - T É R M IN O P R O B A T O R IO O R D IN A R IO

E s aquel que tiene una duración de 20 días y en el cuál, necesariamente,


debe rendirse la prueba testimonial. (Art. 328)

Este término puede reducirse por acuerdo unánim e de las partes, en


cuyo caso estaremos en presencia de un término convencional.

Resulta conveniente destacar que durante este térm ino se puede rendir
prueba en cualquier punto de la República o fuera de ella pues existe la
creencia errónea de que solamente durante el término extraordinario se
puede rendir prueba en otro punto del país o fuera de él.

A sí, el artículo 334 dispone: “Se puede, durante el término ordinario,


rendir prueba en cualquier parte de la República y fuera de ella. ”

B , - T É R M IN O P R O B A T O R IO E X T R A O R D IN A R IO

276
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Es aquél que la ley concede para el caso que haya que rendirse prueba
en otro territorio jurisdiccional o fuera de la República y consiste en el
aumento del término ordinario por un núm ero de días igual al aumento
del emplazamiento. (Art. 329)

Por ende, este término se encuentra compuesto por el término ordinario


más el número de días que señale la tabla de emplazamiento.

De acuerdo a lo que indica el artículo 335, vencido el término ordinario


sólo puede rendirse prueba en aquellos lugares para los cuales se haya
otorgado el aumento extraordinario del término, el que empieza a
correr una vez que se extingue el térm ino ordinario y dura para cada
localidad solamente el número de días que señala la respectiva tabla de
emplazamiento. (Art. 333)

El término extraordinario debe pedirse antes del vencimiento del término


ordinario y determinando el lugar en que la prueba debe rendirse. (Art. 332)

En algunos libros suele indicarse que existen dos Térm inos


Extraordinarios, o bien, que él puede ser de dos clases.

Nosotros, discrepam os de esas Opiniones y sostenem os que existe un


solo Térm ino Extraordinario y, lo que sucedemos que existen algunas
diferencias de cuando él se pide para rendir prueba dentro del territorio
de la República o fuera del mismo.

Dentro Fuera
i.- $i sé trata de rendir prueba dentro I.- En cambió, sí se trata de rendir
del territorio de la República el prueba fuera del territorio de la
Término Extraordinario s e c o n c e d e República, se requiere determinar
siempre q u e s e so lic ite , a menos que los medios probatorios existen
que haya un justo motivo para creer y, por ello, deben concurrir las
que se pide maliciosamente con el siguientes circunstancias;
sólo propósito de demorar el curso 1a. Que del tenor de la demanda,
del juicio. (Art. 330) de la contestación o de otra pieza
del expediente aparezca que
los hechos a que se refieren las
diligencias probatorias

277
JORGE DANIL.O CORREA SELAMÉ

han acaecido en él país en


que deben practicarse dichas
diligencias, o que allí existen los
medios probatorios que se pretende
obtener;
2a. Que se determine la clase y
condición de los instrumentos de
que el solicitante piensa valerse y el
lugar en qué se encuentran; y
3a. Que, tratándose de prueba de
testigos, se exprese su nombre
y residencia o se justifique algún
antecedente que haga presumible
la conveniencia de obtener sus
declaraciones. (Art. 331)

11.- Si se trata de rendir prueba dentro ll.- Cuando se trata de Término


del territorio de la República el Extraordinario para rendir prueba
Término Extraordinario se concede fuera de ja República, se concede
c o n citación . (Art. 336>69), En con au d ien cia. (Art. 339>69)
virtud de la citación, ef término se En cambio, cuando se decreta con
concede, pero se entiende que audiencia, el tribunal, previamente,
no puede llévame a efecto sino debe decretar traslado, por lo que
pasados 3 días después de la se origina un incidente, y, una vez
notificación de la parte contraria, la fallado, el tribunal resuelve.
cual tendrá el derecho de oponerse
o deducir observaciones dentro de
dicho plazo, suspendiéndose en
tal caso la diligencia hasta que se
resuelva el incidente.

1ll.- P or último, tratándose del Hl.- En cambio, cuando se solicita


Término Extraordinario para rendir aumento extraordinario para rendir
prueba dentro de la República, no prueba fuera de la República, el
se exige caución alguna. tribunal exigirá, para dar curso a
la solicitud, que se deposite en la
cuenta corriente del tribunal una
cantidad cuyo monto no puede
fijarse en menos de medio sueldo
vital ni en más de dos sueldos__—

278
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

vitales, cantidad que se manda aplicar


al Fisco si resulta establecida en el
proceso alguna de las circunstancias
siguientes:
1a. Que no se ha hecho diligencia
alguna para rendir la prueba pedida;
2a. Que ios testigos señalados, en
el caso del artículo 331, no tenían
conocimiento de los hechos, ni se han
hallado en situación de conocerlos; y
3a. Que los testigos o documentos no
han existido nunca en el país en que
se ha pedido que se practiquen las
diligencias probatorias. (A rt 338)

Sanción común

El artículo 337 del Código dispone: “La parte que haya obtenido
aumento extraordinario del término para rendir prueba dentro ofuera de
la República, y no la rinda, o sólo rinda una impertinente, será obligada
apagara la otra parte los gastos que ésta haya hecho para presenciar las
diligencias pedidas, sea personalmente, sea por medio de mandatarios.

Esta condenación se impondrá en la sentencia definitiva y podrá el


tribunal exonerar de ella a la parte que acredite no haberla rendido por
motivosjustificados ”

Por último, los incidentes a que dé lugar la concesión de este aumento


extraordinario, dentro o fuera de la República, se tramitan en pieza
separada y no suspenden el término probatorio, pero no se cuentan en el
aumento extraordinario los días que transcurran mientras dura el incidente
sobre concesión de aumento extraordinario. (Art. 336 inciso tercero)

C.- TÉRMINO PROBATORIO ESPECIAL

Es aquel que se concede cada vez que durante el término probatorio


ocurra algún entorpecimiento, es decir, cuando sucede algún hecho
o sobrevenga cualquier situación en el proceso que im pida real y
legítimamente la recepción de la prueba.

279
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

a) Casos en que procede

E l C ódigo dispone, en el inciso 2o del articulo 339: “Si durante él


ocurren entorpecimientos que imposibiliten la recepción de la prueba ,
sea absolutamente, sea respecto de algún lugar determinado, podrá
otorgarse por el tribunal un nuevo término especial por el número de
días que haya durmió el entorpecimiento y para rendir prueba sólo
en e l lugar a que dicho entorpecimiento se refiera” y en el inciso
tercero de la misma norma, que “No podrá usarse de este derecho si
no se reclama del obstáculo que impide la prueba en el momento de
presentarse o dentro de los tres días siguientes, ”

A hora bien, existen situaciones en que el C ódigo contempla el


entorpecimiento que hace procedente la concesión de un término
especial, pero, no son los únicos casos, ya que cada vez que ocurra un
entorpecimiento puede solicitarse este tipo de téimino.

b) Algunos términos especiales a que alude el Código

1) Debe concédeme un término especial de prueba por el número de


días que fije prudencialmente el tribunal, y que no podrá exceder de 8,
cuando tenga que rendirse nueva prueba, de acuerdo con la resolución
que dicte el tribunal de alzada, acogiendo la apelación subsidiaria a que
se refiere el artículo 319, es decir, aquella deducida en subsidio de la
reposición en contra del auto de prueba; (Art. 339 inciso final)

2) L a s diligencias iniciadas en tiempo hábil y no concluidas en él por


impedimento cuya rem oción no haya dependido de la parte interesada,
podrán practicarse dentro de un breve término que el tribunal señalará,
por una sola vez, para este objeto. Este derecho no podrá reclamarse
sino dentro del término probatorio o de los tres días siguientes a su
vencimiento; y (Art. 340)

3) Siempre que el entorpecimiento que im posibilite la recepción de


la prueba sea la inasistencia del juez de la causa, deberá el secretario,
a petición verbal de cualquiera de las partes, certificar el hecho en el
proceso y con el mérito de este certificado fijará el tribunal nuevo día
para la recepción de la prueba. (Art. 340)

280
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE ORADO

10.- LA PRUEBA Y LOS M EDIOS DE PRUEBA EN


PARTICULAR

a) L a prueba y los m edios de prueba en p a rticu la r

Las cuestiones que pueden someterse al conocim iento y decisión de un


tribunal de justicia pueden versar sobre puntos de hecho o de derecho.

Normalmente, la prueba recae exclusivam ente sobre los hechos pues


el derecho no se prueba, salvo, excepcionalmente, cuando se trata del
derecho extranjero que no tiene por qué ser conocido por el juez o
cuando se trata de probar la costumbre en lo s casos en que ella constituye
derecho, aun cuando, sobre el particular, algunos autores sostienen que
en este caso no se estará probando el derecho, sino que, los hechos que
constituyen la costumbre.

b) Concepto de prueba

“E n su acepción com ún la prueba es la acción y el efecto de probar; y


probar es demostrar de algún m odo la certeza de un hecho o la verdad
de una afirm ación”

Por otra parte, el objeto de la prueba, es decir, qué se prueba, es, por
regla general, los hechos, siem pre que sean pertinentes y controvertidos.

c) L a carga y la valo ració n de la prueba

Lo que se denom ina carga de la prueba obedece a saber quién prueba.

El inciso I o del artículo 1698 del C ód igo C iv il señala: ‘Incum be probar


las obligaciones o su extinción a l que alega aquéllas o ésta ”. Esta
norma tiene algunas excepciones cuando la ley invierte el peso de la
prueba para determinadas situaciones.

Valorar la prueba, por su parte, consiste en determinar la eficacia que


tienen los m edios de prueba que establece la ley. “E l tema se centra
en la facultad que se le confiere al juez para la valoración de la prueba
producida y, por consiguiente, las lim itaciones que de ella se form ulen
por vía Legislativa”.

281
JORGE DA NI LO CORREA SELAM É

E l inciso segundo del citado artículo, com o asim ism o, el artículo 341
del C ódigo de Procedim iento C ivil, señalan cuales son los m edios de
prueba, surgiendo, así, la llam ada disponibilidad o indisponibilidad de
la prueba y que consiste en determinar si esos m edios de prueba que
indica la ley pueden o no am pliarse con otros.

Por último, se presenta respecto de ios m edios de prueba, lo referente


a su apreciación comparativa, es decir, de entre los m edios de prueba
que señala la ley a cual debe dársele preferencia.

E l C ódigo de Procedim iento C ivil, en el Párrafo 8 del Título X I del


Lib ro II, se refiere a “la apreciación com parativa de los m edios de
prueba”, consagrando el artículo 428 que dispone que “Entre dos o más
pruebas contradictorias, y a falta de ley que resuelva el conflicto, los
tribunales preferirán la que crean más conform e a la verdad” y, luego,
en el artículo 429, alude a la form a de invalidar las escrituras públicas.

Nosotros agregamos que tales normas deben complementarse, para


apreciar los diversos m edios de prueba, con las disposiciones que tengan
las leyes especiales, en cuyo caso habrá que dar preferencia al medio de
prueba que ordene la ley; y, con la normativa relativa a las presunciones.

d) Sistemas de valoración de ía prueba

Siguiendo al profesor Couture sostenemos que, básicamente, existen


tres sistemas de valoración de la prueba: el de prueba legal o tasada; el
de prueba libre o libre convicción y el de la sana crítica.

E l Sistem a de Prueba Lega! o Tasada es aquel en el cual la ley señala


el grado de eficacia que tiene cada m edio probatorio.

E n Chile, algunos artículos aluden al valor de los medios de prueba. Así, los
artículos 1700 a 1707 del Código Civil, aluden al valor probatorio de los
instrumentos; el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, se refiere
a la fuerza probatoria de los testigos; los artículos 398 a 401 contemplan
el valor de la confesión; el artículo 408, se refiere al valor de la inspección
personal del tribunal y los artículos 426 y 427, a las presunciones.

282
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

E l artículo 1708 del C ód igo C iv il y el artículo 402 del C ódigo de


Procedimiento C ivil, por su parte, son algunas de las norm as especiales
que da la ley respecto a pruebas prohibidas.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que cuando la ley confiere


facultades al juez para apreciar los m edios de prueba, no estamos en
presencia de prueba reglada.

El Sistema de Prueba Libre o Libre Convicción, enseña Couture, es


“aquel m odo de razonar que no se apoya necesariamente en la prueba
que el proceso exhibe al juez, ni en m edios de inform ación que pueden
ser fiscalizados por las partes”. Y agrega: ‘'D entro de ese método el
magistrado adquiere el convencim iento de la verdad con la prueba de
autos, fuera de la prueba de autos y aun contra la prueba de autos”.

El Sistem a de la Sana Crítica, por último, es aquel “del correcto


entendimiento humano”.

Couture nos dice: “L a s regias de la sana crítica son, ante todo, las
regias del correcto entendimiento humano E n ellas interfieren las
reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. U nas y
otras contribuyen de igual manera a que el m agistrado pueda analizar
la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de
confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana
razón y a un conocim iento experimental de las cosas” Y ensena: “E l
juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar
a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar
no sería sana crítica, sino libre convicción. L a sana crítica es la unión
de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden
intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos
llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz
razonamiento”.

e) ¿A quién le incumbe probar?

Hemos visto que si bien es cierto que la prueba no constituye una


obligación porque nadie puede ser obligado a probar, no lo es m enos que

283
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

el litigante que quiera obtener en el juicio se encuentra en la necesidad


de probar los hechos que alega

D e allí que se diga que la prueba impone al litigante que debe rendirla
una carga que es lo que se conoce com o onus probandi.

E l C ódigo no contiene disposición alguna de carácter general sobre esta


materia, pero, el artículo 1698 inciso I o del C ódigo C ivil, establece que
incum be probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o
ésta.

D e allí fluye que la necesidad de probar está impuesta por la ley al


que alega un hecho contrario al estado norm al de las cosas o al que
alega un hecho que m odifica una situación adquirida. Por ende, será
generalmente el actor a quien corresponda acreditar los hechos que
alega, ya que es él el que pretende que el demandado está obligado para
con él, o bien, que existe una situación jurídica determinada en su favor.

Por otra parte, si al probar la existencia de una obligación el demandado


expresa que ella se ha extinguido por alguno de los m edios legales, le
corresponde a él probar ese m odo de extinción.

Excepciones

Existen situaciones que constituyen una excepción a lo anotado:

1. - L a s presunciones legales: la parte favorecida con una presunción


queda liberada del peso de la prueba, lo que no im pide que la contraria
pueda destruir los fundamentos de la presunción.

2. - Pacto de las partes: a través de éste, las partes pueden convenir en


alterar el onus probandi, com o lo han resuelto nuestros tribunales.

11.- PRUEBA INSTRUMENTAL

E s aquella por la cual se tiende a la demostración fehaciente de un hecho


que ya expiró en el tiempo, y al que la ley le otorga determinados efectos

284
CURSO OE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE ORADO

de credibilidad, por estar representados en un documento idóneo


Instrumento es todo escrito por el cual se consigna un hecho. Tienen este
carácter, todos los escritos que sirven para acreditar los hechos en el juicio.

A.- INSTRUM ENTOS PÚBLICO S

Instrumento Público o auténtico es el autorizado con las solemnidades


legales por el competente funcionario. (A rt 1699 C. C.)

Además de estos instrumentos, hay ciertos documentos que se


consideran como instrumentos públicos en juicio.

Ellos, están señalados en el artículo 342 del Código de Procedimiento


Civil, norma que dispone:

Serán considerados como instrumentos públicos en juicio, siempre que


en su otorgamiento se hayan cumplido las disposiciones legales que dan
este carácter:

Io Los docum entos origínales: estos documentos son aquellos en que


consta el acto mismo o aquellos en que se ha suscrito el acto mismo y
pueden tener o no matriz.

2° Las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriban para
que hagan fe respecto de toda persona, o, a lo m enos, respecto de
aquella contra quien se hacen valer: se refiere a las copias que se han
obtenido de los originales y para que éstas tengan valor, deben cumplir
con los requisitos que la propia ley indica para este fin.

3° Las copias que, obtenidas sin estos requisitos, no sean objetadas


como inexactas por la parte contraria dentro de los 3 días siguientes
a aquel en que se le dio conocim iento de ellas: alude a las llamadas
copias simples que son aquéllas que se han otorgado sin haberse cumplido
en su dación los requisitos señalados por la ley y para que ellas puedan
ser consideradas como instrumentos públicos enjuicio, es menester que
la parte contraria no las objete dentro de tercero día contado desde la
notificación de la resolución que las tuvo por acompañadas a los autos.

285
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

4° Las copias que, objetadas en el caso del núm ero anterior, sean
cotejadas y halladas conform e con sus originales o con otras copias
que hagan fe respecto de la parte contraria: este número se refiere al
caso en que la parte, haciendo uso del derecho de obj etar las copias dadas
sin haber cumplido los requisitos legales las objeta, pero cotejadas, han
sido halladas conformes con sus originales o con otras copias que hacen
fe respecto de la parte contraria.

Cobra importancia, en esta materia, la institución del cotejo, que es la


diligencia que consiste en comparar un documento con otro, o bien, una
letra, una firma con otra. El cotejo puede ser tanto de instrumento como
de letra.

Es de instrumento, cuando procede tratándose de documentos públicos


o auténticos que tengan una matriz.

Es de letras, cuando se niegue la autenticidad de un instrumento privado


o de uno público que carezca de matriz.

El cotejo de instrumentos, se lleva a cabo por el funcionario que haya


autorizado la copia presentada en juicio o bien por el secretario del
tribunal o por otro ministro de fe que designe el tribunal. En tanto que
el cotejo de letra se lleva a cabo por peritos;

5o Los testim onios que el tribunal m ande agregar durante el juicio,


autorizados por su secretario u otro funcionario com petente y
sacados de los originales o de copias que reúnan las condiciones
indicadas en el num ero anterior; estos testimonios que el tribunal
puede mandar agregar durante el juicio, se ordenan con citación de las
partes, y puede constituir una medida para mejor resolver; y

6° Los docum entos electrónicos suscritos m ediante firm a electrónica


avanzada.

La Ley 19.799, sobre firma electrónica, publicada el 12 de abril de


2002, señala en su artículo 2o que para los efectos de esa ley, se entiende
por: g) Firma electrónica avanzada: aquella certificada por un prestador

286
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

acreditado, que ha sido creada usando medios que el titular mantiene


bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al
mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección
posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular
e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría.

Por otra parte, con arreglo al artículo 348 bis del Código, presentado un
documento electrónico, el tribunal citará para el 6° dia a todas las partes
a una audiencia de percepción documental. En caso de no contar con los
medios técnicos electrónicos necesarios para su adecuada percepción,
apercibirá a la parte que presentó el documento con tenerlo por no
presentado de no concurrir a la audiencia con dichos medios.

Tratándose de documentos que no puedan ser transportados al tribunal,


la audiencia tendrá lugar donde éstos se encuentren, a costa de la parte
que los presente.

En caso que el documento sea objetado, en conformidad con las reglas


generales, el tribunal puede ordenar una prueba complementaria
de autenticidad, a costa de la parte que formula la impugnación, sin
perjuicio de lo que se resuelva sobre pago de costas El resultado de la
prueba complementaria de autenticidad será suficiente para tener por
reconocido o por objetado el instrumento, según corresponda.
Para los efectos de proceder a la realización de la prueba complementaria
de autenticidad, los peritos procederán con sujeción a lo dispuesto por
los artículos 417 a 423.

En el caso de documentos electrónicos privados, para los efectos del


artículo 346, N°3, se entenderá que han sido puestos en conocimiento
de la parte contraria en la audiencia de percepción.

b) Iniciativa para la producción de la prueba instrum ental

La regla general, es que la prueba instrumental se produce a iniciativa


de las partes y, por excepción, es de iniciati va del tribunal como medida
para mejor resolver. (A rt 159 N° 1)

287
JORGE DANILO CORREA SELAM É

c) Form a de acom pañar los instrum entos públicos en juicio

La parte que desee rendir prueba instrumental de acompañar el


instrumento respectivo, si está en su poder, o pedir que la parte contraria
o un tercero exhiba aquellos documentos que obren en poder de ellos.

2.- D ocum entos que la parte tiene en su poder y que los desea presentar
en e l ju icio

Los instrumentos públicos se acompañan con citación, por lo cual la


contraparte tiene el plazo de 3 días para objetarlos.

Cuando se trata de documentos que se acompañan con la demanda


el plazo para objetarlos, sean públicos o privados, es el término de
emplazamiento.

Cuando se agrega un instrumento extendido en lengua extranjera cuya


traducción se acompaña al j uicio, la parte contraria puede pedir dentro
de 6 días que esa traducción sea revisada por un perito. (Art. 347)
2é* D ocum entos que están en m anos de u n tercero o en poder de la
porté contraria

En estos casos, se puede pedir la exhibición de tales documentos, que


consiste en mostrar el documento para que se lo examine sin necesidad
de dejarlo agregado a los autos

Para que opere esta exhibición, se precisa que el documento cuya


exhibición se solicita tenga una relación directa con la cuestión debatida
y que él no revista el carácter de secreto o confidencial. (Art. 349)

Los gastos en que se pueda incurrir con ocasión de esta exhibición


instrumental son de cargo de aquél que pide la diligencia.

Si se rehúsa la exhibición ordenada por el tribunal, sin justa causa, el


Código contempla sanciones, dependiendo sí se trata de la contraparte
o de un tercero.

288
CURSO DE DERECHO PROCESAL RARA EXAMEN DE GRADO

Si se trata de la contraparte, tiene como sanciones la imposición de


multas que no excedan de dos sueldos vitales o airestos hasta por dos
meses y la pérdida del derecho de hacer valer esos mismos documentos
en apoyo de su defensa, a menos que el solicitante los haga valer
también en apoyo de su defensa.

Si se trata de un tercero que se rehúsa a la exhibición, se le puede


castigar con las mismas multas o apremios. (Art. 276)

d) O portunidad para rendir la prueba instrum ental

La prueba instrumental puede rendirse en cualquier estado del juicio


hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y,
hasta la vista de la causa en segunda instancia. (Art. 348)

Cuando se acompañan en segunda instancia, no se suspende la vista


de la causa, pero el tribunal no la puede fallar sino vencido el plazo de
citación cuando haya lugar a ella o al apercibimiento legal.

e) Instrum entos otorgados fuera de Chile

Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben presentarse


debidamente legalizados.

Se entiende que están legalizados, cuando en ellos conste el carácter


público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado,
atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las
leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas.

La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se


comprobará en Chile por alguno de los medios que señala el artículo 345.

f) Valor probatorio de un instrum ento público

En lo referente al valor probatorio de los instrumentos públicos, se debe


distinguir de su valor entre las partes y frente a terceros.

289
JORGE DAN!LO CORREA SELAMÉ

/% E ntre las partes

Entre las partes los instrumentos públicos hacen plena fe o prueba


acerca de las siguientes circunstancias:

I a. Del hecho de haberse otorgado por las personas y de la manera que


en ellos se expresa;

2 \ De su fecha;

3a. Del hecho de haberse efectuado las declaraciones que en ellos se


consignan; y

4a. Respecto de las declaraciones dispositivas.


Las declaraciones dispositivas son aquellas que se hacen con el fin de
expresar el consentimiento.

Otro tipo de declaraciones, son las enunciativas, que son aquellas que
se refieren a los hechos.

Estas declaraciones, por regla general, no hacen plena fe, salvo que
tengan relación directa con lo dispositivo del acto, en cuyo caso,
también hacen plena fe entre las partes. Ejemplo, las características de
un inmueble en una compraventa. (Arts. 1700 a 1706 C. Civil).

2% Frente a terceros

En este caso, los instrumentos públicos hacen plena fe o plena prueba


acerca de:

I a. De su fecha;

2a. Del hecho de haberse otorgado;

3a. Del hecho de haberse efectuado las declaraciones que en ellos


aparecen; y

290
CURSO P E DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

4a. De las declaraciones dispositivas.

Respecto de las declaraciones enunciativas, la parte que las formula


no puede invocarlas en contra del tercero, pero éste, si puede hacerlo y
valen como confesión extrajudicial

g) Impugnación de los instrum entos públicos

La impugnación del instrumento público es la actividad de la parte en


contra de quien se hace valer ese instrumento en un proceso, destinada
a destruir su fe probatoria.

Pese a este valor probatorio casi absoluto que la ley le confiere a estos
instrumentos públicos estos pueden impugnarse por:

L- Por falta de autenticidad; ésta objeción se refiere a la falsedad del


instrumento.

Un instrumento público es falso en los siguientes casos:

1) Cuando realmente no ha sido otorgado, es decir, existe un forjamiento


completo del documento;
i

2) Cuando no se ha autorizado por el funcionario que en él se señala


como autorizante;

3) Cuando no ha sido otorgado por las personas que en él se indica; y

4) Cuando las declaraciones que él mismo contiene no corresponden a


las realmente efectuadas por las partes.

Para demostrar la falta de autenticidad de un instrumento, se permite el


empleo de cualquier medio probatorio, porque lo que se trata de probar
es un hecho; incluso es factible utilizar la prueba de testigos.

La impugnación por falta de autenticidad puede ser utilizada por las


partes y por los terceros.

291
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

Por excepción, tratándose de escrituras públicas, el artículo 429 del


Código estable ciertas exigencias, que son;

1) Debe tratarse de cinco testigos;

2) Esos testigos deben reunir los requisitos que señala la regla segunda
del artículo 384, esto es, deben encontrarse contestes en el hecho y sus
circunstancias esenciales, sin tacha, íegalmente examinados y que den
razón de sus dichos; y

3) Con sus declaraciones los testigos deben acreditar que la parte que
se dice haber asistido personalmente al otorgamiento de la escritura o
el notario o alguno de los testigos, ha fallecido con anterioridad, o ha
permanecido fuera del lugar de otorgamiento en el día que ella tenga
como fecha y en los 70 días subsiguientes.

Además, en este caso, la prueba testimonial es apreciada por el tribunal


según las reglas de la sana crítica.

II.- Por nulidad: los instrumentos públicos se impugnan por nulidad cuando
se acredita que el instrumento público no ha cumplido con las formalidades
y requisitos exigidos por la ley para su valides según su naturaleza, o bien,
cuando se sostiene que el funcionario otorgante era incompetente para
actuar en el territorio jurisdiccional en que autorizó eí acto.

Por ejemplo, una escritura pública debe ser otorgada por notario
competente con las solemnidades legales e incorporada a su protocolo o
registro público. Si se omite cualquiera de esos requisitos, el instrumento
es nulo.

La nulidad debe ser declarada por resolución judicial, y mientras ello no


ocurra, el instrumento público produce sus efectos.

I1L- Por falta de verdad de las declaraciones efectuadas en él: este


tipo de objeción no es propiamente una impugnación del instrumento,
sino que, dice relación con las declaraciones que en él se contienen, m
el sentido que ellas no corresponden a la realidad ya sea por error; dolo
o simulación.

292
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Ahora bien, no es una objeción propiamente tal, pues ella se refiere al


mérito probatorio del instrumento y, por lo tanto, cuando se impugna
por esta razón, no se genera un incidente, sino que, el juez se pronuncia
en la sentencia.

Esta impugnación puede ser formulada por terceros y, al efecto, se


puede probar con cualquier medio.

Las partes mismas, también pueden alegar la falsedad de las


declaraciones, a pesar que el instrumento, en esta parte, hace plena
prueba en contra de ellas, pues, es posible aportar otros medios
probatorios de una naturaleza tal que sean capaces de desvirtuar esa
plena prueba mediante otra plena prueba.

h) Formas de hacer valer las impugnaciones

Las impugnaciones pueden hacerse valer por dos vías:

Ia, Por vía principal: implica que la parte inicie un procedimiento


declarativo en el cual se demanda, precisamente, que un instrumento
público no es válido.

2a. Por vía incidental: se produce cuando la parte impugna dentro del
término de citación el respectivo instrumento.

B.- INSTRUMENTOS PRIVADOS

Es todo escrito, otorgado por particulares, que deja constancia de un hecho.

Nuestra legislación no le reconoce valor probatorio al instrumento


privado, mientras no haya sido reconocido por la parte contra quien se
hace valer o mandado tener por reconocido.

El reconocimiento de un instrumento pri vado puede ser expreso o tácito.

Es expreso, cuando la persona que aparece otorgándolo así lo declara


en el mismo juicio en que él es acompañado o en otro juicio diverso o
en un instrumento público.

293
JORGE OANILO CORREA SELAM É

Es tácito, cuando acompañado al proceso y puesto en conocimiento de


la parte que aparece haberlo otorgado, ésta no lo objeta por falsedad o
falta de integridad dentro de sexto día.

El artículo 346 del Código dispone que los instrumentos privados se


tendrán por reconocidos:

I o Cuando así lo ha declarado en el juicio la persona a cuyo nombre


aparece otorgado el instrumento o la parte contra quien se hace valer;

2o Cuando igual declaración se ha hecho en un instrumento público o


en otro juicio diverso;

3o Cuando, puestos en conocimiento de la parte contraria, no se alega


su falsedad o falta de integridad dentro de los seis días siguientes a su
presentación, debiendo el tribunal, para este efecto, apercibir a aquella
parte con el reconocimiento tácito del instrumento si nada expone
dentro de dicho plazo; y

4o Cuando se declare laautenliddad del insírumentopor resolución judicial.

Los numerales 1 y 2 aluden al reconocimiento expreso y el N° 3, al


reconocimiento tácito.

Cuando el instrumento privado es objetado, se genera un incidente que


debe ser resuelto por el tribunal y, en caso afirmativo, tiene aplicación
el N° 4 del artículo 346.

Por otra parte, al igual que en el caso de los instrumentos públicos,


si los documentos privados se acompañan con la demanda, el término
para objetarlos es el de emplazamiento. (Art. 255)

a) Form a de acompañar al juicio los instrumentos privados

Si emanan de un tercero, se acompañan con citación de la contraparte para


que ella haga valer, en el término de 3 días, los alcances que el documento
le merezca y, además, se debe citar al tercero al juicio como testigo para
que los ratifique. (Arts. 348 inciso segundo, 795 N° 4 y 800 N° 3)

294
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Si em anan de la contraparte, se deben acompañar baj o el apercibimiento


del N° 3 del artículo 346 del Código, lo que significa que esa parte,
puestos en su conocimiento los instrumentos, debe alegar su falsedad
o falta de integridad dentro de los 6 días siguientes a su presentación,
debiendo el tribunal, para este efecto, apercibirla con el reconocimiento
tácito del instrumento si nada expone dentro de dicho plazo.

Cuando se trata de documentos que se acompañan con la demanda


el plazo para objetarlos, sean públicos o privados, es el término de
emplazamiento.

b) Causales de impugnación

Los instrumentos privados solamente pueden ser obj etados por falsedad,
es decir, por no haber sido otorgados en la forma y por la persona que
se señala como otorgante; y por falta de integridad, o sea, por no ser
completos.

Cualquier causal distinta de objeción no genera un incidente ni requiere


pronunciamiento especial del tribunal, sino que, éste determinará su
veracidad al valorar la pruebas rendidas.

c) Valor probatorio

1. - Documento que emana de la contraparte: si es reconocido expresa


o tácitamente o mandado tener por reconocido por el juez, tiene el valor
de escritura pública respecto de los que aparezcan o se reputen haberlo
suscrito y de las personas a quienes se han transferido los derechos y
obligaciones de éstos. (Art. 1702 C. C.)

2. ** Documento no reconocido ni mandado tener por reconocido:


carece de valor probatorio.

3. - Documento emanado de terceros: para que tenga valor en juicio, es


preciso que ese tercero comparezca y declare como testigo prestando su
reconocimiento al instrumento. Esta prueba tiene el valor de declaración
de un testigo singular.

295
JORGE DANILO CORREA SELAME

d) Fecha de los instrumentos privados

L- Respecto de las partes: si es reconocido, la fecha será la que el


documento indica.

II.- Respecto de terceros: en este caso el documento adquiere fecha


cierta en alguno de los siguientes momentos:

1) El día del fallecimiento de alguna de las personas que lo firmaron;

2) La fecha en que ha sido incorporado a un registro público;

3) La fecha en que conste que ha sido presentado enjuicio o que se haya


tomado razón de él; y

4) La fecha en que lo haya inventariado un funcionario público


competente en el carácter de tal.

e) Instrumento privado autorizado ante notario

La sola circunstancia de que un notario aparezca autorizando la firma


del otorgante del documento, en general, no produce otro efecto que el
de contar con un testigo abonado para efectos de probar la autenticidad
del instrumento.

No obstante lo anterior, en algunos casos la ley da efectos especiales a


la firma autorizada por un notario, como es el caso, de ios instrumentos
mercantiles ios que pasan a tener mérito ejecutivo.

f) Cotejo de letras

El cotejo de letras consiste en comparar la letra o firma de un documento


privado cuestionado con la de otro documento indubitado, es decir,
con otro respecto del cual no exista duda que ha sido escrito o firmado
por la misma persona que aparece haber escrito o firmado el que se ha
controvertido.

296
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

12.- PRUEBA TESTIMONIAL

La prueba testimonial es un medio de prueba que consiste en la


declaración que bajo juramento y en las condiciones que señala la ley
hacen o formulan en el juicio las personas que tienen conocimiento de
los hechos controvertidos en el pleito.

Los testigos son personas extrañas al pleito que exponen sobre hechos
controvertidos y sus testimonios son actos procesales por los cuales una
persona informa a un juez sobre lo que sabe de ciertos hechos.

a) Reglas aplicables a la prueba testimonial

El Código Civil, en sus artículos 1708, 1709 y 1711, alude a la prueba


de testigos.

El Código de Procedimiento Civil, a su tumo, señala las condiciones


que deben reunir las personas que van a concurrir a deponer, así como
la forma o manera en que deben prestar su declaración.

b) Clasificaciones de los testigos

Entre las diversas clasificaciones de los testigos puede citarse a las


siguientes:

1. - Considerando la forma como conocen los hechos

A. - Testigos presenciales o de vista: son aquellos que relatan los


hechos percibidos por sus propios sentidos.

B, - Testigos de oídas: son aquellos que narran hechos conocidos por el


dicho de otras personas.

G - Testigos instrum entales; aquellos que han concurrido al


otorgamiento de un instrumento público o privado.

2. - Según las circunstancias del hecho pueden ser

297
JORGE DANILO CORREA SELAM É

A.- Testigos singulares: son ios que coinciden en el hecho fundamental


sobre el cual deponen difiriendo en las circunstancias accesorias del
mismo.

B.- Testigos contestes: son aquellos cuyas declaraciones coinciden


plenamente en su objeto y en los antecedentes que los rodean o acceden
a él. Están de acuerdo en el hecho y en las circunstancias accidentales.

c) O portunidad p ara rendir esta prueba

Esta prueba puede ser producida en primera instancia y, únicamente,


dentro del término probatorio.

En forma excepcional, puede rendirse prueba testimonial en segunda


instancia. El inciso segundo del artículo 207 del Código dispone: “No

159; el tribunal podrá, como medida para m ejor resolver, disponer la


recepción de prueba testim onial sobre hechos que no figuren en la
prueba rendida en autos, siempre que la testim onial no se haya podido
rendir en prim era instancia y que tales hechos sean considerados por
el tribunal como estrictamente necesarios para la acertada resolución
del juicio. En este caso, e l tribunal deberá señalar determinadamente
los hechos sobre que deba recaery abrir un término especial de prueba
p o r el número de días que fije prudencialm ente y que no podrá exceder
de ocho dios, l a lista de testigos deberá presentarse dentro de segundo
día de notificada por el estado la resolución respectiva. ”

En lo que respecta a la iniciativa de la producción de esta prueba, ella


generalmente, se produce a iniciati va de las partes.

Esta prueba procede de oficio cuando el tribunal la decreta como medida


para mejor resolver. (Alt. 159)

d) Capacidad para ser testigo

Para testificar en juicio es capaz toda persona que la ley no declare


inhabilitada.

298
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAM EN DE GRADO

La regla general es la habilidad para declarar en juicio y la excepción


la inhabilidad entendiéndose por tal, el impedimento que obsta total o
parcialmente para que una persona declare como testigo.

Estas inhabilidades pueden ser absolutas o relativas:

1.- Inhabilidades absolutas

Estas inhabilidades son absolutas pues la persona afectada por ellas no


pueden declarar en ningún juicio.

Las inhabilidades absolutas pueden tener su origen en razón de faltar


la capacidad física o intelectual para captar el hecho controvertido,
como los casos de los Nos. 1 a 5 del artículo 357 o pueden fundarse en
razón de carencia de probidad, causales señaladas en los Nos. 6 al 9 del
mismo precepto.

2*- Inhabilidades relativas


En cuanto a las inhabilidades relativas, se encuentran consignadas en
el artículo 358 y ellas obedecen a la razón de faltar la imparcialidad
necesaria.

La falta de imparcialidad puede deberse a los siguientes motivos:

A) Al parentesco. (Nos, 1 y 2)

B) A la amistad: la amistad o enemistad deberán ser manifestadas por


hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias. (N° 7)

C) A un vínculo de dependencia. (Nos. 4 y 5)

D) A la existencia de tutela o cúratela. (N° 3); y

E) A la existencia de un interés directo o indirecto en el juicio. (N° 6)

e) Número de testigos que pueden declarar sobre cada hecho


controvertido

299
JORGE DA NI LO CORREA SELAME

De acuerdo al artículo 372, pueden declarar solamente hasta 6 testigos


por cada parte y sobre cada uno de los hechos que deban acreditarse

Se examinan, únicamente, a aquellos testigos que figuran en la lista


que ha presentado la parte respectiva. Sin embargo puede admitirse la
declaración de otros testigos en casos muy calificados y jurando que no
tuvo conocimiento de ello al tiempo de formar la nómina de testigos.

Cabe destacar, que son seis testigos en total, sino que, sólo se admite
seis testigos por cada punto de prueba, por lo que, por ejemplo, si son
cinco puntos de prueba pueden declarar hasta 30 testigos.

Es preciso recordar, también, que en la lista de testigos puede presentarse el


número de testigos que cada parte desee y será ella la que decida sobre que
punto va a declarar el testigo, el que puede hacerlo por más de un punto.

f) Ante quien se rinde

Los testigos son interrogados personalmente por el juez y si el tribunal


es colegiado, por uno de los ministros en presencia de las partes y de
sus abogados, si concurren al acto. (A lt 365)

g) L as tachas

Son los medios que establece la ley para hacer efectivas las inhabilidades
que ella señala.

Las tachas deben oponerse antes de que preste declaración el testigo y


se deben fundar en alguna de las inhabilidades que indica la ley y deben
expresarse con la claridad y especificación necesaria para que puedan
ser fácilmente comprendidas.

Cuando un testigo es tachado, él puede ser reemplazado por otro que la


parte haya presentado y que figure en la lista de testigos.

Hay que tener en cuenta que las tachas no impiden el examen del testigo,
pero el tribunal puede repeler de oficio aquellos que notoriamente
aparezcan comprendidos en algunas de las causales del artículo 357.

300
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Por último, la legalidad de las tachas y su comprobación las aprecia y


resuelve el juez en la sentencia definitiva

h) Valor probatorio de la prueba testimonial

El valor probatorio de la prueba testimonial es señalado por la ley


dependiendo de si se trata de testigos de oídas o de testigos presenciales.

L- Testigos de oídas

Los testigos de oídas son aquellos que relatan hechos que no han
percibido por sus propios sentidos y que sólo conocen por el dicho de
otras personas.

El testimonio de estos testigos, únicamente, podrán estimarse como


base de una presunción judicial.

Sin embargo, es válido el testimonio de oídas cuando el testigo se


refiere a lo que oyó decir a alpina de las partes, en cuanto de este modo
se explica o esclarece el hecho de que se trata. (Art. 383)

2.- Testigos presenciales


í ■

Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de


los testigos conforme a las reglas siguientes:

/" La declaración de u n testigo im parcial y verídico: constituye una


presunción judicial que puede constituir plena prueba cuando, ajuicio
del tribunal, tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para
formar su convencimiento. (Art. 426)

2a. La de dos o más testigos contestes en el hecho y en sus circunstancias


esenciales, sin tacha, legalm ente exam inados y que den razón de sus
dichos: puede constituir prueba plena cuando no haya sido desvirtuada
por otra prueba en contrarío;

3* Cuando las declaraciones de los testigos de una parte sean


contradictorias con las de los testigos de la otra: se tiene por cierto lo

301
JORGE DA NI LO CORREA SELAM É

que declaren aquellos que, aun siendo en menor número, parezca que
dicen la verdad por estar mejor instruidos de los hechos, o por ser de
mejor fama, más imparciales y verídicos, o por hallarse más conformes
en sus declaraciones con otras pruebas del proceso.

Esta regla implica que los testigos 44se pesan” y no se cuentan, pues,
perfectamente, el tribunal puede tener por cierto lo que declara una
menor cantidad de testigos, es decir, prevalece la calidad por sobre la
cantidad;

4a, Cuando los testigos de una y otra parte reúnan iguales condiciones
de ciencia, de im parcialidad y de veracidad: se tiene por cierto 16 que
declare el mayor número.

En este caso, a igual calidad, prevalece la cantidad;

5" Cuando los testigos de una y otra parte sean iguales en


circunstancias y en número, de tal modo que la sana razón no pueda
inclinarse a dar más crédito a los unos que a los otros: se tiene
igualmente por no probado el hecho, y

6m. Cuando las declaraciones de los testigos de una misma parte son
contradictorias: las que favorezcan a la parte contraria se considerarán
presentadas por ésta, apreciándose el mérito probatorio de todas ellas
en conformidad a las reglas precedentes. (Art, 384)

13.- PRUEBA CONFESIONAL

La confesión es el reconocimiento que uno de los litigantes hace de


la verdad de un hecho que puede producir en su contra consecuencias
jurídicas.

Por medio de la confesión, una de las partes reconoce o declara sobre


la efectividad de un hecho que sirve de fundamento a las peticiones de
la contraria.
Existen, también, otras formas de obtener una confesión, como sucede
cuando ella se solicita en el carácter de una medida prejudicial. (Art,

302
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

273 N° 1) y, asimismo, puede investir la forma de una medida para


mejor resolver, donde la confesión es provocada por el tribunal y no por
la otra parte. (A lt 159 N° 2)

a) Admisibilidad de este medio probatorio

La regla general es que la confesión procede en todo caso salvo las


excepciones que señala la ley.

b) Requisitos de la confesión

Para que la confesión pueda tener eficacia se requiere la concurrencia


de los siguientes requisitos:

1. - El confesante debe ser capaz;

2. - Debe recaer sobre hechos del juicio: todo litigante está obligado a
declarar bajo juramento, contestada que sea la demanda, sobre hechos
pertenecientes al mismo juicio (A rt 385); y

3. - Debe ser voluntaria.

c) Clasificaciones de la confesión

La confesión como medio de prueba se puede clasificar de diferentes


puntos de vista:

I) Considerando ante quien se presta la confesión: judicial y


extrajudicial.

L- La confesión judicial puede ser espontánea o provocada y ésta, a


su vez, puede ser expresa o tácita.

2.- La confesión extrajudicial puede ser verbal o escrita.

L- Confesión judicial: en términos generales, es la que se presta ante


el tribunal que esta conociendo de la causa.

303
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

Confesión judicial espontánea: es la que se presta voluntariamente.

Confesión judicial provocada: es la que se produce a requerimiento


de la parte contraria o del propio tribunal y se obtiene a través del
mecanismo llamado absolución de posiciones. Está, es la que regula
el Código.

Confesión judicial provocada expresa: es aquella que se rinde en


términos formales y explícitos

Confesión judicial provocada tácita: se produce en aquellos casos en


que la ley autoriza al juez para tener por confesado un hecho, no obstante
no existir un reconocimiento expreso, en la medida que concurran las
circunstancias que la misma ley señala.

2.- Confesión extrajudicial: es aquella que se efectúa fuera de todo


juicio en presencia de la parte que la invoca o de un tercero, como
también aquella que se presta ante un tribunal incompetente.

II) Atendiendo a su naturaleza: pura y simple, calificada y compleja.

Confesión pura y simple: es aquella en que se reconoce un hecho sin


agregar ninguna circunstancia que restrinja o modifique sus efectos.

Confesión calificada: es aquella que se produce cuando el confesante


reconoce el hecho pero le agrega ciertas modalidades o circunstancias
que alteran su esencia o naturaleza jurídica y lo transforman en un
hecho diverso desde el punto de vista legal.

Por ejemplo: diga como es efectivo que usted recibió dinero en préstamo;
y se confiesa: recibí el dinero, pero en donación.

Así se enseña, pero lo cierto es que, en este caso, el confesante no


reconoce el hecho. En el ejemplo, le preguntan si recibió un préstamo y
dice que recibió el dinero pero en donación, ¿Dónde está la confesión?

Confesión compleja: es aquella que se produce cuando el confesante

304
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

reconoce el hecho, pero le agrega otro u otros hechos nuevos destinados


a destruir los efectos del hecho confesado

Por ejemplo: diga como es efectivo que usted recibió dinero en préstamo;
y se confiesa: lo recibí, pero esa suma se compensó con otra obligación.

DI) Según los efectos que produce: confesión divisible y confesión


indivisible.

La confesión es divisible o indivisible, según si puede o no dividirse el


hecho material de la misma, como se verá más adelante.

Efectuadas estas clasificaciones, procede analizarlas en detalle.

A.- CONFESIÓN JUDICIAL

Para que estemos en presencia de ella, es menester que se preste ante el


tribunal que conoce de la causa.

La confesión que se presta ante un tribunal incompetente o diferente es


una confesión extrajudicial.

También es confesión judicial aquélla que se presta ante Otro tribunal


por delegación de competencia si el litigante que llega a confesar se
encuentra fuera del territorio jurisdiccional del tribunal que conoce de
la causa. (Arts. 388 inciso final y 397 inciso segundo)

Por último, es confesión judicial aquélla que se presta ante el respectivo


agente consular chileno, si la parte cuya confesión se pretende, ha salido
del territorio de la república. (Art. 397)

a) Clasificaciones

Como ya se indicó, la confesión judicial puede ser espontánea o


provocada.

La espontánea, es la que se presta voluntariamente en el juicio.

305
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

generalmente, a través de los escritos que presentan los litigantes

La provocada, es la que presta un litigante a requerimiento de la


contraparte o del tribunal cuando éste la decreta como medida para
mejor resolver.

A esta confesión provocada se le llama absolución de posiciones,


entendiendo por tal, el procedimiento que contempla el Código para
obtenerla.

Las posiciones, son las preguntas que una parte formula a la contraparte,
para que las conteste bajo juramento, y que se refieren a hechos
controvertidos en el pleito.

b) Oportunidad para solicitar la confesión judicial provocada o


absolución de posiciones

Fuera de los casos expresamente previstos por la ley, todo litigante está
obligado a declarar bajo juramento, contestada que sea la demanda, sobre
hechos perteneci entes al mismo j uicio, cuando lo exija el contendor o lo
decrete el tribunal como medida para mejor resolver.

La diligencia se puede solicitar en cualquier estado del juicio y sin


suspender por ella el procedimiento, hasta el vencimiento del término
probatorio en primera instancia, y hasta antes de la vista de la causa en
segunda.

El derecho sólo lo pueden ejercer las partes hasta por dos veces en
primera instancia y una vez en segunda; pero, si se alegan hechos
nuevos durante el juicio, podrá exigirse una vez más. (Art. 385)

c) Form a de expresar los hechos sobre los que se pide la confesión

Los hechos acerca de los cuales se exige la confesión, pueden expresarse


en forma asertiva o en forma interrogativa, pero siempre en términos claros
y precisos, de manera que puedan ser entendidos sin dificultad. (Art. 386)
Un hecho expresado en forma asertiva, implica que la parte que requiere

306
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

la confesión, afirma ese hecho para que sea confesado. Por ejemplo,
diga cómo es efectivo que a usted el demandante le prestó $100.000.

El mismo hecho, planteado en forma interrogativa, dirá, ¿es efectivo


que a usted el demandante le prestó $100.000?

La forma en que se expresan los hechos a confesar, tiene una importancia


fundamental para el caso que el absolvente no concurra, como se verá.

d) Ante quien se efectúa la diligencia

Si el tribunal no comete al secretario o a otro ministro de fe la diligencia,


mandará citar para día y hora determinados al litigante que ha de prestar
la declaración.

Siempre que alguna de las partes lo pida, debe el tribunal recibir por sí
mismo la declaración del litigante.

Si el litigante se encuentra fuera del territorio del tribunal que conoce de


la causa, su declaración será tomada por el tribunal competente, quien
procederá en conformidad a lo expuesto precedentemente. (A rt 388)

e) Exención de la obligación de comparecer al tribunal para confesar

Existen personas que están exentas de comparecer ante el tribunal a


confesar. Ejemplo; El Presidente de la República, ios Ministros de
Estado, los Senadores y Diputados, etc

f) Sanción por la no comparecencia

Si el litigante citado ante el tribunal para prestar declaración no


comparece, se le volverá a citar bajo los apercibimientos que se
expresarán. (Art. 393)

fl) Si los hechos están categóricamente afirmados y el litigante no


comparece al segundo llamado, o si, compareciendo, se niega a
declarar o da respuestas evasivas: se le da por confeso, a petición de

307
JORGE DANIUO CORREA SELAMÉ

parte, en todos aquellos hechos que estén categóricamente afirmados en


el escrito en que se pidió la declaración

En este caso, se produce la confesión judicial provocada tácita.

f2) Si no están categóricamente afirmados los hechos: los tribunales


pueden imponer al litigante rebelde una multa que no baje de medio
sueldo vital ni exceda de un sueldo vital, o arrestos hasta por 30 días
sin perjuicio de exigirle la declaración. Si la otra parte lo solicita, podrá
también suspenderse el pronunciamiento de la sentencia hasta que la
confesión se preste.

Cuando el interrogado solicite un plazo razonable para consultar sus


documentos antes de responder, podrá otorgársele, siempre que haya
fundamento plausible para pedirlo y el tribunal lo estime indispensable,
o consienta en ello el contendor. La resolución del tribunal que conceda
plazo será inapelable. (Art. 394)

Como se indicó anteriormente, la forma de redactar las preguntas cobra


capital importancia para el caso que el absolvente no comparezca.

En el primer caso señalado, se trata de hechos formulados en forma


asertiva; y, en el segundo, de hechos planteados en forma interrogativa.

Las declaraciones se consignarán por escrito, conservándose en


cuanto sea posible las expresiones de que se haya valido el confesante,
reducidas al menor número de palabras.

Después de leídas las declaraciones por el receptor, en alta voz y


ratificadas por el absol vente, serán firmadas por el juez, el declarante, si
sabe, y las partes, si también saben y se hallan presentes, autorizándolas
un receptor, que servirá también como actuario en las incidencias que
ocurran durante la audiencia de prueba. (Art 395>370)

g) Form a de pedir ia confesión

La parte que pide 1a confesión, debe presentar un escrito al tribunal

308
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

pidiéndole que se cite a la contraria para absolver posiciones en el día


y hora que el tribunal señale. Junto a esta solicitud, se debe acompañar
el pliego de posiciones, el que se mantiene en reserva mientras no se
contestan las preguntas por el absolvente. En la práctica, se recurre
a guardarlo en un sobre sellado y a entregarlo junto con el escrito,
guardándose el sobre en custodia.

Presentado el escrito y el sobre con el pliego de posiciones, el tribunal


lo provee citando a la parte para el día y hora que señale, resolución que
se notifica por cédula porque se cita a la comparecencia personal de una
de las partes.

B.- CONFESIÓN EX TR A JU D IC IA L

Es aquella que se presta fuera del juicio que actualmente se tramita.


Según se desprende del artículo 398, tiene este carácter la confesión que
se presta fuera de todo j uicio; la que se presta ante tribunal incompetente
pero que ejerce jurisdicción y la que se presta en otro juicio diverso -

VALOR PROBATORIO DE LA CONFESIÓN

1.- Extrajudicial

La confesión extrajudicial es sólo base o indicio de una presunción


judicial. (Alt. 398)

Si esta confesión es verbal, ella solo se acepta en los casos en que se


admite la prueba de testigos y la persona que escuchó la confesión
deberá declarar como testigo, por lo que será un testigo de oídas.

Si es escrita y ella se ha prestado en presencia de la parte que la invoca


o ante un juez incompetente, se estima siempre como presunción grave
para acreditar los hechos confesados.

Si la confesión se ha prestado en un juicio diverso, se aplica la misma


norma, es decir, se estima como presunción grave para acreditar los
hechos confesados, pero, si ese juicio diverso se ha seguido entre las

309
JORGE DA Ni LO CORREA SELAMÉ

mismas partes, puede dársele el valor de prueba completa cuando


existan motivos poderosos para estimarlo asi

2,- Judicial

En cuanto a la confesión judicial se distingue si la confesión versa sobre


hechos personales del confesante o si no versa sobre esos hechos.

La confesión judicial, sea expresa o tácita, cuando se refiere a hechos


personales del confesante, se haya prestado por éste o por medio de
apoderado especial o representante legal, produce plena prueba, de
acuerdo al artículo 1713 del Código Civil, salvo que se trate de actos
o contratos que sólo pueden probarse por su solemnidad u otros casos
expresamente exceptuados por la ley, como cuando se trata de derechos
irrenunciables o asuntos de estado civil. (A rt 1701 C. C.)

Si se trata de confesión sobre hechos no personales del confesante,


también produce plena prueba, de acuerdo al artículo 399 inciso segundo
del Código, el que llenó un vacío del artículo 1713, que no contempla
esa posibilidad de que la confesión verse sobre hechos no personales
del confesante.

Importancia de la distinción

La importancia radica en que, cuando la confesión se refiere a hechos


personales del confesante, no se recibe prueba alguna en contrario,
salvo los casos de excepción que se analizarán, con arreglo al artículo
402 del Código.

Cuando se trata de hechos no personales, la confesión puede desvirtuarse


por otras pruebas.

D.- LA REVOCABILIDAD DE LA CONFESIÓN

Por excepción, aun tratándose de hechos personales, se recibe prueba


en contrario. Se trata de la revocabilidad de la confesión.
En efecto, una vez prestada la confesión, ella es irrevocable, lo que

310
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

significa que no se admite prueba alguna contra los hechos personales


claramente confesados por el litigante en el juicio, como se dijo

Ahora bien, no obstante dicha regla general, puede admitirse prueba en


contrario e incluso abrirse un término especial de prueba, en la medida
que el tribunal lo estime necesario y ha expirado el término probatorio
de la causa, cuando el confesante alega para revocar su confesión que
ha padecido de error de hecho y ofrezca justificar esa circunstancia.

En este caso, primero se reciben las pruebas encaminadas a establecer


la efectividad que la confesión se prestó por error de hecho, y una vez
establecida la efectividad de ello, se pueden rendir las pruebas contrarias
a lo confesado.

La misma norma se aplica a la confesión relativa a hechos no personales,


sin perjuicio que esa confesión puede desvirtuarse con otras pruebas sin
alegar error de hecho.

E.« DIVISIBILIDAD E INDIVISIBILIDAD DE LA CONFESIÓN

El problema de la divisibilidad o indivisibilidad de la confesión consiste


en saber si la contraparte de la absolvente puede valerse de la parte de la
confesión que le favorezca y rechazar lo demás que le perjudica

Por regla general, la confesión no puede fraccionarse en perjuicio del


confesante, por lo que, la parte contraria debe aceptar este medio de
prueba tanto en lo que la favorece como en lo que la perjudica.

Esta, es la característica de la indivisibilidad de la confesión a que se


refiere el artículo 401.

El Código establece ciertas excepciones a la indivisibilidad y para


examinarlas, es necesario recurrir a la clasificación de la confesión
atendiendo a su naturaleza, de acuerdo a lo cual puede ser simple,
compleja y calificada.1

1) La confesión p u ra y simple: por su naturaleza es indivisible, ya que


se trata de un solo hecho.

311
JORGE DANILO CORREA SELAM É

2) La confesión calificada: que es el reconocimiento que el confesante


hace de un hecho controvertido pero agregándole hechos que destruyen
la naturaleza jurídica del hecho confesado, también es indivisible.

Como ya dijimos, si al confesante se le pregunta si recibió dinero en


préstamo y él señala que lo recibió pero como donación, es obvio que no
hay división posible pues tal absolvente solo ha reconocido la recepción
de dinero como donación.

3) L a confesión compleja: es aquella en que el confesante reconoce


el hecho controvertido, pero, le agrega otros hechos enteramente
desligados a él o ligados entre sí.

A esta confesión se refieren las excepciones del artículo 401, según el


cual puede dividirse la confesión.

En efecto, cuando la confesión compleja comprende dos hechos


totalmente desligados entre sí (confesión compleja de primera clase),
esos hechos se dividen por sí solos, pues se trata de dos confesiones
prestadas en el mismo acto.

Por ejemplo, se confiesa deber $100.000 y el día de su recepción no se


celebró otro contrato. Aquí, se está confesando un hecho y, además, se
está negando un hecho diferente.

Cuando la confesión compleja comprende la agregación de hechos


ligados al reconocido (confesión compleja de segunda clase), si la parte
prueba que ellos no existen, la confesión se divide en su beneficio.

Por ejemplo, Juan confiesa que recibió de José la suma de $100.000,


pero, agrega que pagó esa cantidad y nada adeuda. En este caso, José
puede probar que no ha existido ese pago y la confesión se dividirá en
su beneficio, es decir, se tendrá por cierto que Juan recibió el dinero y
que no lo pagó, lo que aprovechará a José.
El artículo 401 del Código dispone: “En general el mérito de la
confesión no puede dividirse en perjuicio del confesante.

312
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Podrá , sin embargo, dividirse:

I o. Siempre que comprenda hechos diversos enteramente desligados


entre sí; y

2°. Cuando, comprendiendo varios hechos ligados entre sí o que se


modifiquen los unos a los otrost el contendor justifique con algún
medio legal de prueba la falsedad de las circunstancias que, según el
confesante, modifican o alteran el hecho confesado ”

14.- INSPECCIÓ N PERSO N A L D EL TRIBUNAL

Es aquel medio probatorio que consiste en el examen que realiza el tribunal


por sí mismo de hechos o circunstancias materiales controvertidas en el
proceso para adquirir la convicción acerca de su verdad.

a) Iniciativa para rendir esta prueba

De parte: se puede pedir como medida prejudicial y durante el juicio


hasta el vencimiento del término probatorio.

En segunda instancia, no se puede solicitar esta prueba pues no está


expresamente contemplada entre aquellos medios que pueden producirse
en esa etapa procesal a petición de parte.

De oficio: el tribunal debe disponer la práctica de esta diligencia de


oficio en todos aquellos casos en que la ley expresamente lo ordena.
Ejemplo, denuncia de obra ruinosa

También el tribunal debe disponerlo, en aquellos casos en que lo estime


necesario para un mejor esclarecimiento de los hechos.

En primera instancia, el tribunal puede decretar la diligencia en cualquier


momento y, en segunda, como medida para mejor resolver.
Además, la diligencia se puede pedir o el tribunal la puede decretar,
siempre que la estime necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

313
-JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

b) Valor probatorio

La inspección personal constituye prueba plena en cuanto a las


circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca en el acta
como resultado de su propia observación. (Art. 408)

Debe destacarse que la observación debe referirse a hechos que el


tribunal constate y no a apreciaciones personales que pueda efectuar
el juez y que requieran de conocimientos especiales para formularlas.

15.- INFORM E DE PERITOS

Es el medio de prueba que consiste en oír el dictamen de personas que


tienen conocimientos especiales en determinadas materias y que dicen
relación con el asunto controvertido que se litiga.

El Código trata de este medio de prueba en los artículos 409 a 425.

a) Clasificación

I.- Peritaje Obligatorio

1. - Se oirá informe de peritos en todos aquellos casos en que la ley así


lo disponga, ya sea que se valga de estas expresiones o de otras que
indiquen la necesidad de consultar opiniones periciales. (Art. 409)

2. - Cuando la ley ordene que se resuelva un asunto en juicio práctico o


previo informe de peritos. (Art. 410)

n .- Peritaje Facultativo

Puede también oírse ei informe de peritos:


I o. Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten
conocimientos especiales de alguna ciencia o arte; y

2o. Sobre puntos de derecho referentes a alguna legislación extranjera.

314
CURSO OE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

b) Oportunidad

El reconocimiento de peritos puede decretarse, de oficio, en cualquier


estado del juicio.
Las partes sólo podrán solicitarlo dentro del término probatorio.

c) Procedimiento de designación de los peritos

1. - Una vez que se ha accedido a la práctica del peritaje, se cita a las


partes a una audiencia, fijando el día y hora de ella, la que se realiza con
sólo la parte que asiste. La resolución se notifica por cédula.

Si alguna de las partes apela, el recurso se lleva adelante sólo después


que se haya efectuado la designación.

2. - La audiencia tiene por objeto que las partes se pongan de acuerdo en


los siguientes puntos:

a) Designar al o a los peritos que deben nombrarse y determinar el


número de peritos que deban nombrarse.

b) La calidad, aptitudes y títulos que deban tener.

c) El punto o puntos materia del informe.

Si las partes concurren a la audiencia y se ponen de acuerdo el tribunal


se estará a ello.

3. - Si las partes no se ponen de acuerdo sobre la designación de las


personas de los peritos el nombramiento lo hace el tribunal, el que no
puede nombrar a ninguna de las dos primeras personas que hayan sido
propuestas por cada parte.
Se presume que no están de acuerdo las partes cuando no concurran
todas a la audiencia a la cual fueron citadas. (Art. 415)

4. - Cuando el nombramiento se haga por el tribunal, lo hará de entre

315
JORGE DANILO CORREA SELAM É

los peritos de la especialidad requerida que figuren en las listas a que se


refiere el párrafo siguiente y la designación se pondrá en conocimiento
de las partes para que dentro de 3o día deduzcan oposición, si tienen
alguna incapacidad legal que reclamar contra el nombrado Vencido
este plazo sin que se formule oposición, se entenderá aceptado el
nombramiento

5. - Las listas de peritos referidas precedentemente son propuestas cada


2 años por la Corte de Apelaciones respectiva, previa determinación del
número de peritos que en su concepto deban figurar en cada especialidad.
En el mes de octubre del final del bienio correspondiente, se elevan estas
nóminas a la Corte Suprema, la cual forma las definitivas, pudiendo
suprimir o agregar nombres sin expresar causa.
Para formar las listas, cada Corte de Apelaciones convoca a
concurso público, al que pueden postular quienes posean y acrediten
conocimientos especiales de alguna ciencia, arte o especialidad, para lo
cual tendrán especialmente en cuenta la vinculación de los candidatos
con la docencia y la investigación universitarias. El procedimiento para
los concursos, su publicidad y la formación de las nóminas de peritos
serán regulados mediante un Auto Acordado de la Corte Suprema, que
se publicará en el Diario Oficial.

6. - Posteriormente, el perito debe ser notificado de su designación y él


aceptar el cargo y jurar que lo va desempeñar fielmente.

Esa declaración de aceptación y juram ento debe hacerla el perito en


el acto de la notificación de su designación o bien dentro de los 3 días
siguientes presentando un escrito, dejándose testimonio en los autos de
ello. (Art. 417)

d) Valor probatorio

El juez aprecia la fuerza probatoria del dictamen de peritos de acuerdo a


las reglas de la sana crítica, esto es, conforme a las normas de lá lógica
y de las máximas de experiencia. (Art. 425)
Debe recordarse, asimismo, que cuando no resulta acuerdo entre el
nuevo perito designado con los anteriores, el tribunal aprecia libremente

316
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAM EN DE GRADO

la opinión de cada uno de ellos tomando en cuenta para este fin los
demás elementos del juicio, (Art. 422)

16.- PRESUNCIO NES

Son las consecuencias jurídicas que la ley o el tribunal infiere de ciertos


antecedentes o de hechos conocidos para llegar a establecer un hecho
desconocido y controvertido en el proceso.

a) Clasificación

Atendiendo a quien las establece las presunciones puedan ser


presunciones legales y presunciones judiciales.

I. » Presunciones Legales: son aquellas en las cuales la ley partiendo


de un hecho conocido deduce un hecho desconocido que pasa a ser el
hecho presumido.

II. - Presunciones Judiciales: son aquellos hechos desconocidos que


el juez deduce de ciertos antecedentes que constan en el proceso y que
constituyen bases o indicios.

L- Presunciones legales

Las presunciones legales se dividen en Presunciones de Derecho y


Presunciones Simplemente Legales.

a) Presunciones de Derecho son aquellas en las que la ley, partiendo


de un hecho conocido, deduce otro hecho desconocido no admitiendo
prueba en contrario.

En estas presunciones, es preciso rendir prueba para establecer la base


o premisa, y acreditado ello, se da por establecido el hecho que la ley
deduce de dicha premisa.

b) Presunciones Simplemente Legales, son aquellas en que la ley


partiendo de un hecho conocido y que se denomina base o indicio,
deduce otro hecho desconocido que es el hecho presumido, pero, este

317
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

hecho presumido, puede ser desvirtuado rindiendo prueba que acredite


que el hecho presumido no es verdadero

II.- Presunciones judiciales

La ley confunde el término “indicio” con la voz “presunción” . Los


indicios son ciertos antecedentes o circunstancias conocidas o probadas y
que por sí solos no permiten establecer el hecho controvertido, sino que,
requieren que el juez, a través de un razonamiento lógico, deduzca de
ellos la forma como ocurrió un hecho, es decir, presuma lo que ocurrió.

Los indicios o bases de presunciones judiciales emanan de otras


pruebas rendidas en la causa que no dan una convicción del hecho en
forma inmediata, sino que, para ello es necesario que el juez realice un
proceso o razonamiento lógico.

Las bases o indicios las deduce el juez de cualquier otro medio de


prueba producido en el proceso, pero, hay casos en que la ley establece
esas bases o indicios, como por ejemplo, tratándose de un testigo de
oídas o la confesión extrajudicial.

b) Valor probatorio

El artículo 426 dispone que las presunciones como medios probatorios,


se rigen por las disposiciones del artículo 1712 del Código Civil.

Como la ley confunde los indicios con las presunciones, el artículo


1712 del Código Civil exige que las presunciones sean graves, precisas
y concordantes, en circunstancias que debió haber señalado que los
indicios o bases eran los que debían reunir tales características para que
de ellos pudiera derivarse una presunción judicial.

Que los indicios sean graves implica que debe ser ostensible de tal
forma que el hecho presumido sea la consecuencia lógica del indicio.
Que sean precisos, significa que los indicios no deben ser vagos o
difusos o susceptibles de llevar a conclusiones diferentes.

318
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Concordantes, quiere decir que los indicios que llevan al establecimiento


de una presunción judicial no deben ser contradictorios entre sí.

A estos requisitos cabría agregar el de ser múltiples, pues la ley al


señalar las otras exigencias habla en plural,
Sin perjuicio de lo señalado, el Código de Procedimiento Civil, en el
inciso 2o del artículo 426 introdujo una innovación al Código Civil
ya que dispone: “Una sola presunción puede constituir plena prueba
cuando, a ju icio del tribunal\ tenga caracteres de gravedad y precisión
suficientes para form ar su convencimiento ”

17.- APRECIACIÓN COMPARATIVA DE LOS M EDIOS DE


PRUEBA

En primer término, señalemos que la ubicación de este tema en el


Código luego de las presunciones, pudiera hacer creer que luego de
rendidas las pruebas el juez hace su apreciación.

Sin embargo, es al momento de dictar sentencia definitiva cuando el


juez debe examinar y ponderar las diversas pruebas rendidas en el juicio
con el objeto de dar o no por probados los hechos controvertidos.

Ahora bien, como en un proceso pueden rendirse numerosas pruebas, si


todas tienen el mismo valor probatorio para un hecho controvertido, no
existirán problemas.
La situación se complica cuando dos o más medios de prueba, que tienen
el mismo valor probatorio, son contradictorios entre sí. Por ejemplo,
con la confesión se acredita que se debe una suma de dinero, pero se
presentó un instrumento público que dice que esa cantidad se pagó.

Para solucionar este problema, el Código establece la apreciación


comparativa de los medios de prueba que, en definitiva, resuelve como
actúa el juez en presencia de pruebas contradictorias. (Art. 428)
/

Las reglas que el Código establece son las siguientes:I

Ia. Si la ley contempla alguna disposición legal especial que solucione

319
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

el conflicto, dando preferencia a alguna prueba sobre las otras, el juez


debe estarse a ello

Por ejemplo, si se contradice la prueba testimonial con la prueba


confesional sobre hechos personales, el juez debe preferir a ésta última,
pues en contra de la confesión no se admite prueba alguna. (Art. 402)

2a. Entre dos o más pruebas contradictorias y no existiendo ley que


resuelva el conflicto, los tribunales deben preferir la que crean más
conforme con la verdad.

En este caso, el juez tiene la facultad de determinar la prueba que


prefiere, pero en su sentencia, debe señalar las razones por las cuales
considera que las pruebas que está prefiriendo las estima más conforme
a la verdad.

Ello sucederá, por ejemplo, cuando el juez se encuentra frente a dos


instrumentos públicos contradictorios.

3a. Por último, y aún cuando el Código no lo señala expresamente,


resulta obvio que el juez también debe considerar la existencia de
alguna presunción de derecho pues, si ésta existe, no puede aceptar
prueba en contrario.

18,- TRÁM ITES POSTERIORES A LA PRUEBA

A.- OBSERVACIONES A LA PRUEBA

Vencido el término de prueba, cualquiera que él sea, y dentro de los 10


días siguientes, las partes pueden hacer por escrito las observaciones
que el examen de la prueba les sugiera. (Art. 430)

Este plazo tiene importancia pues durante él puede agregarse al proceso


la prueba rendida fuera del territorio jurisdiccional del tribunal y pueden
rendirse las pruebas confesional, pericial y la inspección personal si
ellas han sido solicitadas antes del vencim iento del término probatorio.
Las pruebas instrumental y testimonial, en cambio, no pueden rendirse

320
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAMEN DE GRADO

en esta etapa por prohibición de ios artículos 340 y 348 del Código,

B.~ CITACIÓN PARA OÍR SENTENCIA

En primer término, debe destacarse que el Código dispone que no es motivo


para suspender el curso del juicio ni es obstáculo para la dictación del fallo
el hecho de no haberse devuelto la prueba rendida fuera del tribunal, o el de
no haberse practicado alguna otra diligencia de prueba perdiente, a menos
que el tribunal, por resolución fundada, la estime estrictamente necesaria
para la acertada resolución de la causa, en cuyo caso, la reiterará como
medida para mejor resolver y se estará a lo establecido en el artículo 159,
que establece las medidas para mejor resolver.

Por otra parte, si dicha prueba se recibe por el tribunal una vez dictada
la sentencia, ella se agregará al expediente para que sea considerada en
segunda instancia, si hubiere lugar a ésta. (Art. 431)
Precisadas estas circunstancias, el Código dispone que, vencido el plazo
para efectuar observaciones a la prueba, se hayan o no presentado escritos
y existan o no diligencias pendientes, el tribunal citará para oír sentencia.

En contra de esta resolución sólo puede interponerse recurso de


reposición, el que debe fundarse en error de hecho y deducirse dentro
de tercero día, A su vez, la resolución que resuelva la reposición es
inapelable. (Art. 432)

En esta oportunidad, es preciso reiterar lo señalado anteriormente en


orden a que.

a) La citación para oír sentencia se produce en los siguientes casos:

P, Si el demandado acepta llanam ente las peticiones del demandante;

2o. Si el demandado no contradice en materia substancial y pertinente


los hechos sobre que versa el juicio;
3o. Si las partes piden que se falle el pleito sin más trám ite; y

4o. Vencido el plazo para efectuar observaciones a la prueba. (Art. 432


inciso primero); y

321
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

b) Que la resolución en que explícita o im plícitam ente se niegue


el trám ite de recepción de la causa a prueba, salvo que las partes
pidan que se falle la causa sin más trám ite, es apelable. (Art. 326)

Resulta, entonces, que el artículo 432 dispone que la resolución que cita
a las partes para oír sentencia, únicamente, es susceptible del recurso
de reposición fundado en un error de hecho; y, por otra parte, que el
artículo 326 dispone que la resolución en que explícita o implícitamente
niega el trámite de la recepción de la causa a prueba, es apelable.

De este modo, si el tribunal resuelve citar a las partes para oír sentencia,
implicará que no recibirá la causa a prueba y, en consecuencia, se
podrá apelar de su decisión. En este caso, no se estará apelando de la
resolución que cita para oír sentencia, pues ella es inapelable, sino que,
se apelará en cuanto el tribunal al decidirlo de ese modo, explícitamente
está negando la recepción de la causa a prueba.

I) EFECTOS DE LA CITACIÓN FAMA O ÍR SENTENCIA

L- En primer lugar, una vez que se ha notificado por el estado diario


la resolución que cita a las partes para oír sentencia, el proceso queda
en estado de fallo y el juez debe dictar sentencia definitiva dentro del
término de 60 días. (Art. 162 inciso tercero); y

2.- Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni


pruebas de ningún género. (Art. 433)

H) EXCEPCIONES

El mismo artículo 433 señala algunas excepciones ai hecho de que citadas


las partes para oír sentencia no se admiten escritos ni pruebas de ningún
género y que, por ende, son actuaciones que se van a poder realizar.I

I a. Incidentes de nulidad de lo obrado: conforme a las normas


generales deben plantearse dentro del plazo de 5 días contados desde
que la parte tuvo conocimiento del vicio, salvo que se trate de la
incompetencia absoluta del tribunal en el que no rige ese plazo. Estos

322
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAMEN DE ORADO

incidentes, no obstante encontrarse citadas las partes para oír sentencia,


pueden entablarse. (Arts. 83 y 84),

2a. M edidas para m ejor resolver: estas medidas, como se verá, las
dispone el tribunal de oficio. (A rt 159);

3a. M edidas Precautorias: por expresa disposición del artículo 290


ellas pueden solicitarse después de citadas las partes para oír sentencia;

4a. Impugnación de instrumentos: si el plazo respectivo vence después


de la citación para oír sentencia, la impugnación respectiva puede
deducirse. El Código dispone que los plazos establecidos en los artículos
342 N° 3, 346 N° 3 y 347 que hubieren comenzado a correr al tiempo
de la citación para oír sentencia, continuarán corriendo sin interrupción
y la parte podrá, dentro de ellos, ejercer su derecho de impugnación.
De producirse ésta, se tramitará en cuaderno separado y se fallará en la
sentencia definitiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 431.

La citación para oír sentencia constituye un trámite esencial del proceso,


de acuerdo al N° 7 del artículo 795 del Código, y, por ende, su omisión
faculta para interponer el recurso de casación en la forma por la causal
del N° 9 del artículo 768, esto es, haberse faltado a un trámite declarado
esencial por la ley.

C~ LAS M EDIDAS PARA M EJOR RESOLVER

Son actos de instrucción realizados por iniciativa del órgano


jurisdiccional para que éste pueda formar su propia convicción sobre el
material del proceso.

a) Oportunidad para decretar las m edidas

Los tribunales, sólo dentro del plazo para dictar sentencia, pueden
dictar, de oficio, medidas para mejor resolver. Las que se dicten fuera
de este plazo se tendrán por no decretadas. (Art. 159)

Cabe señalar que si el plazo para dictar sentencia se encuentra vencido

323
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

y al juez no las ha dictado, no puede decretar alguna de las medidas, y


si lo hace, ellas se tendrán por no decretadas

b) C lases de M edidas Para M ejor R esolver

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 431 los


Tribunales pueden dictar alguna o algunas de las medidas que se indicarán.

El inciso primero del artículo 431 preceptúa que no es motivo para


suspender el curso del juicio ni será obstáculo para la dictación del fallo
el hecho de no haberse devuelto la prueba rendida fuera del tribunal, o
el de no haberse practicado alguna otra diligencia de prueba pendiente,
a menos que el tribunal, por resolución fundada, la estime estrictamente
necesaria para la acertada resolución de la causa, en cuyo caso, la
reiterará como medida para mejor resolver y se estará a lo establecido
en el artículo 159.

I o. La agregación de cualquier documento que estimen necesario para


esclarecer el derecho de los litigantes;

2o. La confesión judicial de cualquiera de las partes sobre hechos que


consideren de influencia en la cuestión y que no resulten probados;

3o. La inspección personal del objeto de la cuestión;

4o. El informe de peritos;

5o. La comparecencia de testigos que hayan declarado en el juicio, para


que aclaren o expliquen sus dichos obscuros o contradictorios; y

6o. La presentación de cualesquiera otros autos que tengan relación con


el pleito. Esta medida se cumplirá de conformidad a lo establecido en el
inciso 3 del artículo 37, es decir, en aquellos casos en que otro tribunal
requiera la remisión del expediente original o de algún cuaderno o piezas
del proceso, el trámite se cumplirá remitiendo, a costa del peticionario o
de la parte que hubiere interpuesto el recurso o realizado la gestión que
origina la petición, las copias o fotocopias respectivas.

324
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN D E GRADO

Cuando se hubiese remitido el expediente original, éste quedará en poder


del tribunal que decrete esta medida sólo por el tiempo estrictamente
necesario para su examen, no pudiendo exceder de 8 días este término
si se trata de autos pendientes.

19.- TÉRM INO DEL JUICIO O RDINARIO EN PRIM ERA


INSTANCIA

El Juicio Ordinario puede concluir, en forma normal, a través de la


dictación de la sentencia definitiva o, en forma anormal, mediante
alguna de las formas que se analizarán.

A.- MODO NORM AL DE PO NER TÉRM INO A L JU IC IO


ORDINARIO

El modo normal de poner término al juicio ordinario es a través de la


sentencia definitiva.

“Es sentencia definitiva la q u e pone fin a la instancia, resolviendo la


cuestión o asunto que ha sido objeto del ju icio ”, según lo señala el
artículo 158 del Código.

Estas sentencias deben cumplir los requisitos generales de toda


resolución y requisitos especiales.

Requisitos G enerales

a) Debe encabezarse con el lugar y la fecha escrita en letras;

b) Debe concluir con la firma del juez que la dictó; y

c) Debe ser autorizada por el secretario.

Requisitos Especiales

En las sentencias definitivas, como se vio en otra parte, se distinguen


tres partes: expositiva, considerativa y resolutiva.

325
JORGE DAN1LO CORREA SELAMÉ

A estas partes se refiere el artículo 170 al aludir a los requisitos de las


sentencias definitivas:

I o. La designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y


profesión u oficio;

2o. La enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el


demandante y de sus fundamentos;

3o. Igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el


procesado;

4o. Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento


a la sentencia;

5o. La enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de


equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; y

6o. La decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá


comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer
en el juicio; pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean
incompatibles con las aceptadas.

Los tres primeros requisitos integran la parte expositiva; los requisitos de


los Nos. 4 y 5 forman la parte considerativa; y el N° 6, la parte resolutiva.

Por último, cabe señalar que si a la sentencia definitiva le faltan algunos


de estos requisitos especiales, ella es susceptible del recurso de casación
en la forma, con arreglo al artículo 768 del Código de Procedimiento
Civil, norma que contempla, como 5a causal de procedencia de este
recurso: “En haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los
requisitos enumerados en el artículo 170. ”

B.- MODOS ANORMALES DE PONER TÉRM IN O AL JUICIO


ORDINARIO

Es posible que el juicio termine en primera instancia sin necesidad que

326
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE ORADO

el juez emita un pronunciamiento sobre el asunto controvertido lo que


puede deberse a actitudes positivas o negativas de las partes y que son tas
siguientes: desistimiento de la demanda; abandono del procedimiento;
la celebración de un contrato de transacción; la celebración de un
contrato de compromiso; la conciliación; y el avenimiento

TEMA 23
JUICIO SUMARIO

1. - CONCEPTO

Es aquel procedimiento declarativo de carácter común que debe ser


aplicado en todos aquellos casos en que la acción deducida requiera,
por su naturaleza, una tramitación rápida para ser eficaz, siempre que
no exista un procedimiento especial para ella; y, en los demás casos que
señala la ley.

2. - CASOS EN LOS CUALES SE APLICA ESTE PROCEDIMIENTO

a) Casos en los cuales la naturaleza de la acción requiera de una


tramitación rápida para ser eficaz, salvo que exista alguna otra
regla especial.

Por lo tanto, tratándose de cualquier asunto que por su naturaleza


requiera tramitación rápida para ser eficaz, el juez puede disponer que
se tramite como juicio sumario, salvo que exista otro procedimiento
especial aplicable al asunto.

Debe atenderse a la naturaleza de la pretensión y no al interés de la


parte que quiere que el proceso se tramite rápidamente. En consecuencia,
si el demandante acciona enjuicio sumario, la contraria se puede oponer
y será el juez quien resuelva si la naturaleza de la acción requiere una
tramitación rápida para ser eficaz. No decide el demandante ni tampoco
el demandado.

327
JORGE DANiLO CORREA SELAM É

b) En todos aquellos casos en que la ley ordena proceder


sumariamente, breve o sumariamente o en forma similar

c) En los casos expresamente consignados en los Nos. 2 a 10 del


articulo 680.

Normalmente, al caso de la letra a) se le denomina “ju icio sum ario


ordinario o general” y a los casos señalados en las letras b) y c) se les
llama “ju icio sum ario extraordinario o especial”.

La importancia de la distinción radica en que solamente en los casos


del juicio sumario ordinario o del inciso primero del artículo 680,
procede la substitución de procedimiento.

En los demás casos, es decir, cuando la ley señala que debe emplearse el
juicio sumario no procede la substitución del procedimiento.

3.-TRAM JTA CIÓ.N D E L JU IC IO SUM ARIO

1. - DEMANDA; ésta, puede presentarse verbalmente o por escrito y


debe cumplir con los requisitos de toda demanda del artículo 254 del
Código.

2. - RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL: deducida la demanda el


tribunal cita a la audiencia del quinto día hábil después de la última
notificación, el cual se amplía con los días correspondientes cuando el
demandado es notificado en un lugar diverso de aquel en que se sigue
el juicio con los días que señala la tabla de emplazamiento. (Art. 683)

Esta resolución debe notificarse personalmente al demandado, en caso


de ser la primera resolución que se le notifica, al demandante, se le
notifica por el estado diario.

3. - COMPARENDO

a) Asistentes: lo normal será que asistan las partes y sus abogados o


apoderados.
4 Con estupor oí decir a un "profesor” que en atención a que los Autos Acordados de las Cortes
de Apelaciones exigen incluir en los escritos una pre-sum a, esta norma legal estaría derogada ;

328
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Sin embargo, cuando en el procedimiento se ventila un asunto que según


la ley debe intervenir el defensor público o cuando el juez lo estime
necesario, éste también debe comparecer (Art. 683 inciso segundo).

Cuando la ley disponga que debe oírse a los parientes, éstos también
deben concurrir.

Los parientes son aquellos que señala el artículo 42 del Código Civil.

b) Situaciones que pueden presentarse el día de la audiencia

(1) Comparecen todos: en este caso, con el mérito de lo que se exponga


en la audiencia, esto es, contestada que sea la demanda, se llama a las
partes a conciliación y, luego, se recibe la causa a prueba o se cita para
oír sentencia. (Arts. 262 y 683 C. P. C ).

Es, entonces, en el comparendo cuando el demandado debe contestarla


demanda y oponer todas sus excepciones.
Tratándose de casos en que debe comparecer el Defensor Público, se deja
constancia de lo que él exponga; y si se debe escuchar a los parientes,
el tribunal les pedirá informe verbal sobre los hechos pertinentes. (Art.
689 inciso 2°C .P .C .).

SÍ el tribunal advierte que no han concurrido los parientes cuyo informe


estime importante, y siempre que ellos residan en el lugar del juicio,
puede suspender el comparendo y ordenar que se les cite.

De todo lo obrado se levanta acta que deben suscribir los asistentes, es


decir, se aplica el principio de protocolización.

Ahora bien, en el caso de existir hechos substanciales, pertinentes y


controvertidos, el juez, en la misma audiencia o en otra posterior, luego
de contestada la demanda y de la conciliación, debe recibir la causa a
prueba.

La prueba se rinde en la forma y plazo establecidos para los incidentes.


(Art. 686 C. P. C.)

329
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

Lo anterior, implica que existen los siguientes términos probatorios

1. - Término Ordinario: dura 8 días y dentro de los 2 primeros días la


parte que desee rendir prueba testimonial debe presentar una lista con
los testigos de que piense valerse, con expresión del nombre y apellido,
domicilio y profesión u oficio. (Art. 90 C. P. C.)

2. » Término Extraordinario: es aquel que procede para practicar


diligencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el juicio, evento
en que el tribunal podrá, por motivos fundados, ampliar una sola vez el
término por el número de días que estime necesarios, sin que en ningún
r

caso pueda exceder del plazo total de 30 DIAS contados desde que se
recibió la causa a prueba. (Art. 90 C. P. C.)

3. - Término Especial: se rige por las regías generales y se presenta en


casos de existir entorpecimientos.

Si el juez recibe a prueba en la misma audiencia, en ella las partes quedan


notificadas de la resolución o, en caso contrario, debe notificárseles por
cédula. (A rt 48 C R C.)

Señalemos que, no obstante que el artículo 323 del Código señala que
la resolución que recibe a prueba los incidentes se notifica por el estado
diario, ello no resulta aplicable al juicio sumario, pues la ley, únicamente,
dice que la prueba se rendirá en la forma y plazo establecidos para los
incidentes.

Por último, si el juez estima que no hay hechos substanciales, pertinentes


y controvertidos, debe citar a las partes para oír sentencia, luego de
contestada la demanda y de llamadas las partes a conciliación.

(2) Comparece solo el dem andante: el juez recibe la causa a prueba


si lo estima pertinente y, además, puede acceder provisionalmente a la
demanda, como se verá.

(3) Comparece solo el dem andado: si hay hechos que deban probarse,
se recibe la causa a prueba y, en caso contrario, se cita para oír sentencia.

330
CURSO D E DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

(4) No comparecen demandante ni demandado: no se celebra el


comparendo y la causa sigue adelante

(5) No comparece el defensor publico: si la materia hace obligatoria la


intervención del defensor público, su ausencia no impide que se celebre
el comparendo, pero concluida la audiencia, el juez dicta una resolución
pidiendo informe al Defensor sobre el asunto debatido.

4.- TRAMITACIÓN PO STERIO R: vencido el término probatorio,


el tribunal de inmediato cita a las partes para oír sentencia, al igual que
cuando no hay hechos substanciales, pertinentes y controvertidos. (Art.
687 C. P. C.)

Es decir, no hay trám ite de observaciones a la prueba.

5,- SENTENCIA: la sentencia definitiva debe dictarse en el plazo de


los 10 días siguientes a la fecha de la resolución que citó a las partes
para oír sentencia. (Art. 688 C. P C )

4.- LA SUBSTITUCIÓN D E L PROCEDIM IENTO

Es una institución que consiste en que iniciado un procedimiento como


sumario, puede decretarse su continuación conforme a las reglas del
juicio ordinario, si existen motivos fundados para ello; e iniciado un
procedimiento como juicio ordinario, puede substituirse al juicio
sumario, si aparece la necesidad de aplicarlo. (Art. 681 C. P C.)

Cabe destacar que la substitución de sumario a ordinario sólo procede


en los casos del inciso primero del artículo 680, es decir, en los casos
del juicio sumario general u ordinario, en que la naturaleza de la acción
requiere de una tramitación rápida para ser eficaz.
En los demás casos, no procede, pues es la ley la que dice que debe
procederse breve y sumariamente o señala los casos en que una acción
se tramita por el juicio sumario y, si se llegara a substituir, lo actuado
sería nulo.

a) Oportunidad para solicitar la substitución del procedimiento

331
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

1. - De sum ario a ordinario: en el comparendo que se cita p u es ahí


deben promoverse y tramitarse los incidentes

2. - De ordinario a sum ario: como excepción dilatoria del artículo


303 N° 6 del Código, es decir, una excepción que tiende a corregir el
procedimiento pues éste se ha iniciado como ordinario y se cree que
debió serlo como juicio sumario.

b) Tramitación de la solicitud de substitución del procedim iento

La solicitud se tramita de acuerdo a las reglas generales de los incidentes.


(Art. 681 C .P .C .)

Cuando m accede a la substitución, el procedimiento continúa de


acuerdo a las normas del nuevo juicio siendo válidas las actuaciones
practicadas conforme al procedimiento anterior

5.- LA ACEPTACIÓN PROVISIONAL DE LA DEMANDA

Como se señaló, si al comparendo asiste sólo el demandante, el juez puede


recibir la causa a prueba o, si el demandante lo solicita con fundamento
plausible, puede acceder provisionalmente a la demanda. (Art. 684 C. P. C.)

Si se accede provisionalmente a la demanda, el demandado puede


oponerse dentro del término de cinco días, contados desde su
notificación. En este caso, se cita a una nueva audiencia precediéndose
como si fuera la primera. (Art. 684 C. P. C.)

En todo caso, no se suspende el cumplimiento provisorio decretado ni


se altera la condición jurídica de las partes, es decir, ni se vuelve atrás
en lo hecho y las partes siguen como demandante y demandada.
Si el demandado no se opone, el tribunal recibe la causa a prueba o cita
a las partes para oír sentencia. (Art. 685 C. P. C.)

6.- LOS INCIDENTES EN EL JU IC IO SUMARIO

Los incidentes deben promoverse y tramitarse en la misma audiencia

332
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE ORADO

de contestación, conjuntamente con la cuestión principal, sin paralizar


el curso de ella y la sentencia definitiva se pronuncia sobre los mismos
junto con el fondo del asunto, salvo que sea incompatible con lo resuelto.
(Art. 690 C P. C.)

7. - APELACIONES EN E L JU IC IO SUMARIO

La sentencia definitiva y la resolución que acceda a la substitución del


procedimiento de ordinario a sumario, son apelables en ambos efectos,
salvo que de esta forma hayan de eludirse los resultados del juicio. (Art.
691 C. P. € .)

Las demás resoluciones, incluso la que accede provisionalmente a la


demanda, se conceden en el sólo efecto devolutivo.

8. - COM PETENCIA DELTRIBUNALDE SEGUNBAINSTANCIA

En segunda instancia, el tribunal puede, a solicitud departe, pronunciarse


por vía de apelación sobre todas las cuestiones que se hayan debatido en
primera instancia para ser falladas en definitiva, aun cuando no hayan
sido resueltas en el fallo apelado. (Art. 692 C. P. C.).

En el juicio ordinario no es así, pues si el juez no se ha pronunciado sobre


todas las cuestiones debatidas, siendo compatibles, el tribunal de alzada
o casa de oficio la sentencia o la devuelve para que sea completada. Y si
son incompatibles, el juez está autorizado para no resolverlas, pudiendo
el tribunal de segunda instancia conocer de las mismas si no estima
correcta la decisión del juez.

TEMA 24
PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTÍA

Sus fuentes legales están en el Título XIV, Libro HI, artículos 698 a
702 del Código.

L- TRAMITACIÓN

333
JORGE DANILO CORREA SEL A ME

Este procedimiento se tramita igual que el juicio ordinario, pero con


algunas reglas especiales.

Un esquema de la tramitación es la siguiente:

I o. Demanda

2o Notificación de la demanda, de acuerdo a las reglas generales.

3o Plazo para contestar la demanda: 8 días, que se aumenta de


conformidad a la tabla de emplazamiento, aumento que no podrá
exceder de 20 días

4° Actitudes del demandado:

a) Allanarse a la demanda;

b) No contestar la demanda;

c) Deducir excepciones dilatorias;

d) Contestar la demanda; y

e) Deducir reconvención.

/.- E n cuanto a las excepciones dilatorias:

Deben oponerse dentro del término para contestar la demanda y antes


de hacerlo y se tramitan como incidentes
Desechadas las excepciones dilatorias o subsanados los defectos:
el plazo para contestar la demanda es de 6 días. En el procedimiento
ordinario es de 10 días.

//.- E n cuanto a la reconvención:

Si se deduce reconvención, obviamente junto con la contestación de la


demanda, se da traslado de ella al demandado por 6 días, y con lo que
éste exponga o en su rebeldía se cita para conciliación.

334
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

5° Se omiten los escritos de réplica y duplica.

6° Conciliación: contestada la demanda o la reconvención, en su caso,


o en rebeldía., se cita a una audiencia de conciliación para un día no
inferior al 3o ni posterior al 10° contado desde la fecha de la notificación
de la resolución que cita. En el Juicio Ordinario ese plazo es no inferior
al 5o ni posterior al 15° día.

I o Si no hay hechos controvertidos: luego de la conciliación, el juez


cita a las partes para oír sentencia.

Si hay hechos controvertidos: se recibe la causa a prueba.

8o Térm ino de prueba: el término ordinario es de 15 días y puede


aumentarse, extraordinariamente, de conformidad con la tabla de
emplazamiento. En el procedimiento ordinario el mismo término es de
20 días.

9o Observaciones a la prueba: 6 días, en lugar de los 10 del


procedimiento ordinario.

10°. Citación p a ra oír sentencia;

11° Sentencia: 15 días siguientes al de la última notificación de la


resolución que cita a las partes para oírla.

12° Apelaciones:

a) En contra de las resoluciones que no se refieran a la competencia,


inhabilidad del tribunal, ni recaigan sobre incidentes relativos a un
vicio que anule el proceso, el juez tendrá por interpuesto el recurso para
después de la sentencia que ponga término al juicio.

El apelante deberá reproducirlo dentro de los 5 días subsiguientes


ai de la notificación de la sentencia y en virtud de esta reiteración lo
concederá el tribunal.

335
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

b) En contra de las resoluciones que se refieran a la competencia,


inhabilidad del tribunal, incidentes relativos a un vicio que anule proceso
o incidentes de medidas prejudiciales o precautorias: la apelación se
concede al tiempo de interponerse.

13° Tramitación de la apelación: como en los incidentes y se verá


conjuntamente con las apelaciones que se hayan concedido en el
transcurso del juicio y que no sean los casos exceptuados.

14° Alegatos: no pueden exceder de 15 minutos, salvo que el tribunal


acuerde prorrogar este tiempo hasta el doble.

TEMA 25
ACCIONES POSESORIAS
Son aquellas que tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de
bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. (Art. 916 €. C.)

El artículo 549 del Código señala: “Los interdictos o juicios posesorios


sumarios pueden intentarse:I

Io. Para conservar la posesión de bienes raíces o de derechos reales


constituidos en ellos;

2o Para recuperar esta misma posesión;

3o. Para obtener el restablecimiento en la posesión o mera tenencia de


los mismos bienes, cuando dicha posesión o mera tenencia hayan sido
violentamente arrebatadas;

4o. Para impedir una obra nueva;

5o. Para impedir que una obra ruinosa o peligrosa cause daño, y

6o. Para hacer efectivas las demás acciones posesorias especiales que
enumera el Título XIV, Libro II del Código Ci vil

336
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE ORADO

En el primer caso, el interdicto se llama querella de amparo; en el segundo,


querella de restitución; en el tercero, querella de restablecimiento; en el
cuarto, denuncia de obra nueva; en el quinto, denuncia de obra ruinosa;
y en el último, interdicto especial” .

1.- Q U ER ELLA D E AMPARO

Es aquella que pertenece a una persona que ha sido turbada o molestada en


su posesión o a quién se ha pretendido turbar o molestar en esa posesión
y que recurre al tribunal pretendiendo se le otorguen seguridades en
contra del daño que fundadamente teme, es decir, pretende que se le
ampare en su posesión.

A. - R EQ U ISITO S D EL ESC R IT O DE Q U ER ELLA

a) Los correspondientes a toda demanda señalados en el artículo 254


del Código;

b) Que personalmente o agregando la de sus antecesores, ha estado


en posesión tranquila y no interrumpida durante un año completo del
derecho en que pretende ser amparado;

c) Que se le ha tratado de turbar o molestar su posesión o que en el


hecho se le ha turbado o molestado por medio de actos que expresará
circunstanciadamente;

d) Si pide seguridades contra el daño que fundadamente teme especificará


las medidas o garantías que solicite contra el perturbador; y

e) Deberán también expresarse en la querella los medios probatorios de


que intente valerse el querellante; y, si son declaraciones de testigos, el
nombre, profesión u oficio y residencia de éstos. (Art. 551)

B. - TRAMITACIÓN

a) Resolución del tribunal: el tribunal señala el quinto día hábil después


de la notificación al querellado para una audiencia a la cual deberán

337
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

concurrir las partes con sus testigos y demás medios probatorios. La


audiencia tiene lugar sólo con la parte que asista. (Art. 552)

Esta resolución es distinta a la que se dicta en el juicio sumario, pues,


en la querella, se cita al quinto día de notificado el querellado; debe
concurrir con los medios de prueba y se realiza solamente con el
asistente.

b) Notificación: la querella se notifica de acuerdo a las reglas generales,


pero si es necesario notificar al querellado por el artículo 44, no es
necesario que se encuentre en el lugar del juicio.

Si el querellado no se ha hecho parte en primera instancia antes


del pronunciamiento de la sentencia definitiva, se pondrá ésta en
conocimiento del defensor de ausentes, quién podrá deducir y seguir
los recursos a que haya lugar, (A it 553).

c) Comparendo

En el comparendo el demandante debe ratificar su demanda y el


demandado contestarla y, luego, el tribunal procede a recibir las pruebas
sin que sea necesario dictar resolución alguna.

Tratándose de prueba testimonial existen las siguientes normas:

1) El demandante debe señalar la nómina de los testigos de que pretende


valerse en la querella y el demandado debe hacerlo, a lo más, antes de
las 12 horas del día anterior al comparendo (Arts. 55.1 y 554).

2) Sólo puede interrogarse a los testigos indicados en las nóminas, salvo


común acuerdo de las partes. (Art. 554)

3) Las tachas deben oponerse a los testigos antes de su examen y si no


puede rendirse en la misma audiencia la prueba para justificarlas y el
tribunal lo estima necesario para resolver el juicio, señalará una nueva
audiencia con tal objeto, la cual debe verificarse dentro de los tres días

338
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

siguientes a la terminación del examen de los testigos de la querella.


(Art. 557).

4) Los testigos declaran respecto de los hechos indicados en la demanda


y respecto de aquellos que las partes señalen en la misma audiencia y
que el tribunal declare pertinentes;

5) Cada parte sólo puede presentar hasta cuatro testigos sobre cada uno
de los hechos que deben ser acreditados. (Art. 555).

6) No se puede interrogar a los testigos por un tribunal diferente a aquél


que conoce la causa: (Art. 559).

d) Citación para oír sentencia

Concluida la audiencia el tribunal, en el mismo acto, cita a las partes


para oír sentencia, la que deberá dictarse de inmediato o más tardar
dentro de los tres días siguientes. (Art. 561).

Si la sentencia acoge la querella, condena en costas al demandado y si


la rechaza, al demandante. (Art. 562)

e) Reserva de derechos

La parte vencida en el interdicto tiene la reserva de las acciones ordinarias


que correspondan conforme a derecho, pudiendo comprenderse en ellas
el resarcimiento de las costas y perjuicios que haya pagado o se le hayan
causado.
No es admisible ninguna otra demanda que tienda a enervar lo resuelto
en el interdicto. (Art. 563)

La ley alude a las acciones ordinarias por lo que la querella de amparo


produce cosa juzgada respecto de otras acciones de amparo que puedan
deducirse fundadas en los mismos hechos.

2.. QUERELLA DE RESTITUCIÓ N

Es aquel interdicto posesorio por el cual una persona que ha sido

339
JORGE DANILO CORREA SEL AM É

despojada de la posesión sobre un bien raíz u otro derecho por un


tercero, pide al tribunal que se le restituya en la posesión.

A. - REQ U ISITO S

a) Debe cumplir con los requisitos del artículo 254; y

b) En lugar del requisito signado con el N° 3 en la querella de amparo,


en la querella de restitución se debe expresar que ha sido despojado de
la posesión por medio de actos que indicará clara y precisamente.

B. - TRAM ITACIÓN

Igual que la querella de amparo.

3.- Q U ER ELLA DE RESTA BLECIM IEN TO

Es aquella con la cual una persona que ha sido privada violentamente de


la posesión o de la mera tenencia de un inmueble o de derechos reales
constituidos en él pretende obtener que se disponga su restablecimiento
ya sea en la posesión o en la mera tenencia. (Alt. 714 inciso final C. C.)

A. -R E Q U ISIT O S

a) La querella debe cumplir con el Art. 254 del Código; y

b) Expresar la violencia con que ha sido despojado de la posesión o


tenencia en que pretende ser restablecido.

B. - TRAMITACIÓN

Igual que la querella de amparo

Como se señaló al tratar la querella de amparo, cualquiera que sea


la sentencia, queda siempre a salvo a los que resulten condenados el
ejercicio de la acción ordinaria que corresponda con arreglo a derecho,
pudiendo comprenderse en dicha acción el resarcimiento de las costas y
perjuicios que hayan pagado o que se les hayan causado con la querella

340
CURSO OE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

y no será admisible ninguna otra demanda que tienda a enervar lo


resuelto en el interdicto. (Alt.563)

En la querella de restablecimiento, dispone el artículo 564, “La sentencia


pronunciada en la querella de restablecimiento deja a salvo a las partes,
no sólo el ejercicio de la acción ordinaria en conformidad al artículo
563, sino también el de las acciones posesorias que les correspondan”.

4.- DENUNCIA DE OBRA NUEVA

Es una querella posesoria especial por medio de la cual una persona


intenta obtener la suspensión inmediata de una obra nueva de que
resulte o pueda resultar menoscabo o perjuicio para ella en el goce de la
posesión que tiene sobre el bien.

A.- TRAMITACIÓN

a) La ley no señala requisitos especiales, por lo que la demanda debe


cumplir con los requisitos del artículo 254 del Código;

b) Presentada la demanda para la suspensión de una obra nueva


denunciable, el juez la proveerá de la siguiente forma:

1) Decretará provisionalmente dicha suspensión y mandará que se tome


razón del estado y circunstancias de la obra y que se aperciba al que la
esté ejecutando con la demolición o destrucción a su costa, de to que en
adelante se haga; y

2) Citará al denunciante y al denunciado para que concurran a la audiencia


del quinto día hábil después de la notificación del demandado, debiendo
en ella presentarse los documentos y demás medios probatorios en que
las partes funden sus pretensiones. (Alt. 565)

c) No es necesaria la notificación del denunciado para llevar a efecto


la suspensión decretada, sino que, bastará para esta suspensión, la
notificación del que esté dirigiendo o ejecutando la obra. (Art. 566)

d) Suspendida la obra, y mientras esté pendiente el interdicto, sólo


puede hacerse en ella lo que sea absolutamente indispensable para que
no se destruya lo edificado.

341
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

Es necesaria la autorización del tribunal para ejecutar tales obras y el


tribunal se pronunciará sobre esta autorización con la urgencia que el
caso requiera, y procederá de plano, o, en caso de duda y para mejor
proveer, oyendo el dictamen de un perito nombrado por él, el cual nú
podrá ser recusado. (Art. 567)

e) Si las partes quieren rendir prueba testimonial, se sujetarán a lo


prevenido respecto de la querella de amparo;

I) Si alguna de las partes lo pide, y en concepto del tribunal son


necesarios conocimientos periciales, se oirá el dictamen de un perito,
que se expedirá dentro de un breve plazo que aquél señalará. (Art. 568)

g) Concluida la audiencia o presentado el dictamen del perito, en su


caso, el tribunal citará a las partes a oír sentencia, la que deberá dictar
en el plazo de los 3 días subsiguientes.

En la sentencia, se ratificará la suspensión provisional decretada o se


mandará alzarla, dejando a salvo, en todo caso, al vencido el ejercicio de
las acciones ordinarias que le competan, para que se declare el derecho
de continuar la obra o de hacerla demoler.

El tribunal puede, sin embargo, a petición de parte, ordenar en la misma


sentencia la demolición, cuando estime que el mantenimiento aún
temporal de la obra ocasiona grave perjuicio al denunciante y dé éste
suficiente caución para responder por los resultados del juicio ordinario
La sentencia que ordene la demolición será apelable en ambos efectos
y, en todo caso, la sentencia impondrá condenación en costas. (Art. 569)

h) Si se ratifica la suspensión de la obra, el vencido puede pedir


autorización para continuarla, cumpliendo las siguientes condiciones:
I o. Acreditar que de la suspensión de la obra se le siguen graves
peijuicios;
2°. Dar caución suficiente para responder dé la demolición de la obra y de
la indemnización de los perjuicios que de continuarla puedan seguirse al
contendor, en caso que a ello sea condenado por sentencia firme; y

342
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAM EN DE GRADO

3°. Deducir, al mismo tiempo de pedir dicha autorización, demanda


ordinaria para que se declare su derecho de continuar la obra.

La primera de las condiciones expresadas y la calificación de la caución,


son materia de un incidente. (Art. 570)

5.» DENUNCIA DE OBRA RUINOSA

Es una querella posesoria especial por medio de la cual una persona


intenta obtener la destrucción inmediata de una obra ruinosa o que
amenace ruina de que resulte o pueda resultar algún peijuicio en el goce
de la posesión que el titular tiene sobre un bien.

A. - OBJETIVO

La demolición o enmienda de una obra ruinosa o al mismo tiempo el


afianzamiento o extracción de árboles que estén en peligro de caerse.
El titular de la acción es cualquier persona que vea amenazado o
perturbado el ejercicio de su posesión, pero se ha extendido a cualquier
persona cuando recaiga sobre bienes nacionales de uso público y sobre
las personas que transiten en ellos.

B. -TRAM ITACIÓN

a) La ley no señala requisitos especiales, por lo que la demanda debe


cumplir con los requisitos del artículo 254

b) La primera resolución que se dicta, es la inspección ocular del


tribunal, asesorado por un perito que el juez designará. (Art. 571)

c) La notificación de la denuncia y la que ordena la inspección personal


del juez, se practica de acuerdo a las reglas generales. En el caso de
notificación por el 44, no importa que el denunciado se encuentre fuera
del lugar del juicio para poder notificar.

d) Si el denunciado no se hace parte a la dictación de la sentencia


definitiva, se tiene que notificar al Defensor de Ausentes para que
deduzca los recursos que estime pertinentes.

343
JORGE DANILO CORREA SELAM É

e) La inspección ocular se efectúa con las partes que asistan y si éstas


quieren, pueden ayudarse por un perito asociado. El examen de la obra
comprenderá la existencia de la ruina y si amenaza ruina. De todo lo
obrado se levantará acta.

Si el tribunal se encuentra a más de 5 kilómetros de la obra, el juez


puede nombrar un ministro de fe. (Alt. 571)

Antes de la sentencia, el juez puede ordenar que la diligencia de


reconocimiento se amplíe o rectifique en los asuntos que estime
convenientes cuando nombra al ministro de fe.

f) Con el mérito de la diligencia de inspección personal, el tribunal en el


acto citará a las partes a oír sentencia, la que deberá dictar de inmediato
o en el plazo de los tres días subsiguientes, sea denegando lo pedido por
el querellante, sea decretándola demolición, enmienda, afianzamiento
o extracción a que haya lugar.

Cuando la diligencia de reconocimiento no haya sido practicada por el


tribunal, podrá éste, como medida para mejor resolver, disponer que se
rectifique o amplíe en los puntos que estime necesarios. (Art. 572)

g) En la misma sentencia que ordena la demolición, enmienda,


afianzamiento o extracción, puede el tribunal decretar desde luego las
medidas urgentes de precaución que considere necesarias, y además que
se ejecuten dichas medidas, sin que de ello pueda apelarse. (Art. 574)

En todo caso, la apelación de la sentencia definitiva en este interdicto se


concederá en ambos efectos. (Art. 575)

h) Cuando se dé lugar al interdicto, no se entenderá reservado el derecho


de ejercer en vía ordinaria ninguna acción que tienda a dejar sin efecto
lo resuelto. (Art, 576)

6.- INTERDICTOS ESPECIALES

Son aquellos juicios posesorios en que se intentan las acciones especiales

344
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAM EN DE ORADO

posesorias que contempla el Título XIV del Libro Segundo del Código
Civil y son los siguientes;

en relación con sus vecinos


L - A c c io n e s d e d u e ñ o s d e u n in m u e b le
referentes a materiales húmedos que puedan dañar los muros divisorios
y a los árboles plantados en el predio co n tig u o . (Arts. 941-942 CC)

Se sustancia conforme a las reglas de obra ruinosa con dos diferencias:


(a) la apelación se concede en el solo efecto devolutivo; y (b) la
sentencia deja a salvo el derecho para deducir acciones ordinarias.

2. - S e r v id u m b r e s d e lu z y v is ta . Su tramitación es igual a la obra


nueva. (Arts. 874-875-878 C. C)

3. - A c c io n e s p o se so r ia s de aguas. Su tramitación es igual que la obra


ruinosa con algunas diferencias: (a) la apelación se concede sólo en lo
devolutivo; (b ) se resérvalas acciones para el juicio ordinario; (c) si el
querellado alega la inadmisibilidad del interdicto posesorio por haber
transcurrido un tiempo suficiente parta constituir una servidumbre, se le
dará a esta oposición tramitación incidental. (Arts. 123 a 126 C. Aguas,
en su parte general)

4. - A cc ió n d el d u e ñ o d e u n p r e d io q u e p u e d e r e sa r c ir s e d e lo s
Se tramita conforme a
p erju icios c a u sa d o s p o r el d e r r a m e d e a g u a s .
las reglas del juicio ordinario o del juicio sumario. (Art. 127 C. Aguas)

T E M A 26
J U IC IO S D E H A C IE N D A

Son aquellos en que tiene interés el Fisco y cuyo conocimiento


corresponde a los tribunales ordinarios de justicia.

Que tenga interés el Fisco, implica que él sea parte en el juicio.

345
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

Respecto de otros juicios en que sea parte el Fisco pero no conozcan


de ellos los tribunales ordinarios, no son de hacienda. Por ejemplo, si
en una causa conocida por un tribunal del trabajo es parte el Fisco, ese
asunto no es un juicio de hacienda pues es conocido por un tribunal
especial y el Código exige que la causa sea conocida por un tribunal
ordinario.

1 .- T R IB U N A L C O M P E T E N T E

En primera instancia, la competencia corresponde a:

L etras d e a sie n to d e C o rte , si el Fisco es el demandado,


1. - J u z g a d o d e
sin importar la cuantía;

2. - Juzgado d e h e tm s d e asiento de C orte o a l d e l d o m ic ilio


d e l d e m a n d a d o , cualquiera sea la acción deducida, si el Fisco es
dem andante. (A rt. 4 8 G. O . T .)

2 .- P R O C E D IM IE N T O S D E C L A R A T IV O S

Los juicios en que tenga interés el Fisco y cuyo conocimiento


corresponda a los tribunales ordinarios, se substancian siempre por
escrito, con arreglo a los trámites establecidos para los juicios del fuero
ordinario de mayor cuantía, con algunas modificaciones. (Art. 758 C.
PC.)

Antes de estudiar esas modificaciones, es preciso aclarar la norma


anterior:
a) Con respecto a la fra se que “siem pre p o r e s c r i t o ella no significa
que en aquellos juicios en que tenga interés el Fisco no pueda aplicarse
el juicio sumario, que es verbal, pues en éste, las partes pueden presentar
minutas escritas; y

b) Con respecto a la fra se “trám ites establecidos para los juicios


del fu ero ordinario”: no implica que siempre deba emplearse el
procedimiento del juicio ordinario, ya que cuando la ley habla del “fuero

346
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

ordinario”, se está refiriendo a las reglas generales de los procedimientos


comunes de mayor cuantía

El Fisco, por ende, puede actuar como demandante o demandado en


juicios sumarios, querellas posesorias, juicios de arrendamiento, etc.

c) M odificaciones que la ley establece para los ju icio s de hacienda:

L- Si se aplica el juicio ordinario, se omiten los escritos de réplica y


duplica siempre que la cuantía del negocio no pase de 500 U. T. M.
(Art. 749);

toda sentencia definitiva


2, « C o n su lta d e la s e n te n c ia d e fin itiv a :
pronunciada en primera instancia y que no se apele, debe elevarse en
consulta a la Corte de Apelaciones respectiva, previa notificación a las
partes, siempre que sea desfavorable al interés fiscal. (Art. 751)

Una sentencia es desfavorable al interés fiscal cuando no acoge


totalmente la demanda del Fisco o su reconvención y cuando no rechace
en todas sus partes la demanda o la reconvención deducida en contra
del Fisco.

Ahora bien, la sentencia debe consultarse aun cuando se haya apelado


de ella y, posteriormente, la apelación termine por un modo que no sea
la dictación de la sentencia pues, si así no fuese, se burlaría la norma ya
que bastaría con apelar y después desistirse de la apelación para evitar
la consulta.

3. - T ra m ita ció n d e la c o n su lta

sí la sentencia no es apelada se elevan los


a) N o tifica ció n a la s p a r te s:
autos en consulta a la Corte “previa notificación a las partes”, la cual se
efectúa de acuerdo a la regla general por el estado diario;

b) Cuenta: recibidos los autos en secretaria, el tribunal ordena dar


cuenta para el solo efecto de ponderar si la sentencia se encuentra
ajustada a derecho. (Art. 751)

347
JORGE DANILO CORREA SELAME

Las consultas son distribuidas por el Presidente de la Corte, mediante


sorteo, entre las salas en que ella esté dividida. (Art. 75 i inciso final)

S i la se n te n c ia no m e r e c e reparos: 1a Córtela aprueba sin más trámites.

retiene el conocimiento del negocio


S i la se n te n c ia m e r e c e rep a ro s:
señalando, en su resolución, los puntos que le merecen duda y ordena
traer los autos en relación.

La vista de la causa se efectúa por la misma Sala que retuvo el


conocimiento del asunto y se limita estrictamente a los puntos de
derecho indicados en la resolución,

3 - P R O C E D IM IE N T O EJECUTIVO

1. - Ejecutoriada la sentencia, el tribunal remitirá oficio al Ministerio


que corresponda, adjuntando fotocopia o copia autorizada de las
sentencias de primera y de segunda instancia, con certificación de estar
ejecutoriada; (Art, 752)

2. - Toda sentencia que condene al Fisco a cualquiera prestación, debe


cumplirse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de recepción del
oficio señalado mediante decreto expedido a través del Ministerio
respectivo.

La fecha de recepción del oficio se acredita mediante certificado del


ministro de fe que lo ha entregado en la Oficina de Partes del Ministerio
o, si se hubiere enviado por carta certificada, transcurridos 3 días desde
su recepción por el correo;
3 . - En el proceso se debe certificar el hecho de haberse remitido el oficio
y se agregará al expediente fotocopia o copia autorizada del mismo.

4. - En caso que la sentencia condene al Fisco a prestaciones de carácter


pecuniario, el decreto de pago debe disponer que la Tesorería incluya en
el pago el reajuste e intereses que haya determinado la sentencia y que
se devenguen hasta la fecha del pago efectivo;

348
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

5.- En los casos en que la sentencia no haya dispuesto el pago de reajuste


y siempre que la cantidad ordenada pagar no se solucione dentro de ios
60 días señalados, esa cantidad se reajustará con la variación que haya
experimentado el I. P C. entre el mes anterior a aquel en que quedó
ejecutoriada la sentencia y el mes anterior al del pago efectivo. (A lt 752)

T E M A 27
J U IC IO S A N T E Á R B IT R O S Y P A R T IC IO N E S

1.- J U IC IO S A N T E Á R B IT R O S

Se llaman árbitros los jueces nombrados por las partes, o por la autoridad
judicial en subsidio, para la resolución de un asunto litigioso. (Art. 222
C O I.)

1) Fuentes L e g a le s: artículos 222 a 243 del C. O. T. y artículos 628 a


635 delC. P C.

2) Clasificación: los árbitros pueden ser de derecho, arbitradores y


mixtos.

A, - Á rb itr o s d e D er e c h o : son aquellos que fallan con arreglo a la ley


y se someten, tanto en la tramitación como en el pronunciamiento de la
sentencia definitiva, a las regias establecidas para ios jueces ordinarios,
según la naturaleza de la acción deducida.

son aquellos que fallan de acuerdo a


B. ~ Á rb itr o s a r b itr a d o r e s:
la prudencia y a la equidad, y no están obligados a guardar en sus
procedimientos y en sus fallos, otras normas que aquellas que las partes
les dictaren, y si nada han establecido, aquellas normas señaladas en el
Código de Procedimiento Civil.

son aquellos que, en la tramitación, se sujetan a


Á rb itro s m ix to s:
las normas de los árbitros arbitradores, y en el fallo, a las normas de los
árbitros de derecho.
349
JORGE DANiLO CORREA SELAMÉ

A .- Á R B IT R O S D E D E R E C H O

Son aquellos que se someten, tanto en la tramitación como en el


pronunciamiento de la sentencia definitiva, a las reglas establecidas
para los jueces ordinarios, según la naturaleza de la acción deducida.

En consecuencia, el árbitro de derecho puede conocer de cualquier


materia, y lo hace al igual que ios jueces ordinarios, salvo que sea de
arbitraje prohibido.

Si bien es cierto estos árbitros se someten en la tramitación de los asuntos


a las mismas reglas que existen para los jueces ordinarios, existen algunas
reglas especiales aplicables a los juicios seguidos ante ellos:

a) N otificaciones: se efectúan personalmente o por cédula, salvo que


las partes en forma unánime acuerden otra forma de notificación. (Art.
629 C. P C . )
Por ende, no hay estado diario y las partes pueden acordar distintas
formas de notificación, tales como, por carta certificada.

b ) M inistro de fe ; toda la substanciación del juicio se efectúa ante un


ministro de fe designado por el árbitro, sin perjuicio de las inhabilidades
que puedan hacer valer las partes, y que se denomina actuario. (Art. 632
C.PC)

Son ministros de fe los” secretarios, los receptores y los notarios.


Excepcionalmente, puede ser ministro de fe cualquier persona siempre
que en el lugar en que se siga el juicio no exista ministro de fe o, de
existir, se encuentre inhabilitado.

Cuando el árbitro deba practicar diligencias fuera del lugar en que


se siga el juicio, puede intervenir otro ministro de fe o un actuario
designado por el árbitro y que resida en el lugar donde las diligencias
deben practicarse

c) Testigos: existe el principio fundamental de que los árbitros sólo

350
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

pueden tomar declaración a los testigos que voluntariamente se presten


a declarar. (Art. 633 C. P. C.)

El árbitro, por ende, no puede compeler a un testigo para que concurra


a declarar y, ello, pues carece de imperio.

Situación del testigo que no concurre voluntariam ente a declarar:


en este caso, se debe pedir, por conducto del árbitro, al tribunal
ordinario correspondiente que practique la diligencia, acompañando los
antecedentes necesarios para ese objeto. (Art. 633 C. P. C.)

El tribunal ordinario puede tomar él mismo la declaración al testigo,


decretando las medidas de apremio pertinentes; o, cometer la diligencia
al mismo árbitro asistido por un ministro de fe. (Art. 633 C. P. C.)

d) Exhortos: cada vez que el árbitro necesite pedir la colaboración


del tribunal ordinario, le dirigirá la comunicación que corresponda
acompañando los antecedentes necesarios. (Art. 633 C. P. C.)

Ejemplos: examen de testigos, práctica de diligencias, etc.

e) Pluralidad de árbitros: si los árbitros son dos o más, todos ellos


deben concurrir al pronunciamiento de la sentencia y a cualquier acto
de substanciación del juicio, a menos que las partes acuerden otra cosa.

Si los árbitros no se ponen de acuerdo, se reúne con ellos el tercero, si lo


hay, y la mayoría dictará resolución. Los árbitros acuerdan la sentencia
en la forma prevista para los acuerdos en los Tribunales Colegiados.
En el caso de no existir mayoría en el pronunciamiento de la sentencia
o de otra resolución, hay que distinguir si la resolución es o no apelable.

Si no es apelable y se tra ta de arb itraje voluntario: queda sin efecto


el compromiso.

Si no es apelable y se tra ta de arb itraje forzoso: se deben nombrar


otros árbitros.

351
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

Si ia resolución es apelable: cada opinión se estima como resolución


distinta y se elevan los autos al tribunal de alzada para que resuelva
como sea de derecho. (Art. 631 C. P. C ).

f ) Recursos: las sentencias son susceptibles de apelación y casación en


la forma y en el fondo.

Conoce de los recursos, el tribunal ordinario que corresponda, salvo


que para conocer de los recursos de hubiere establecido un tribunal
arbitral de derecho.

Las partes mayores de edad, pueden renunciar a cualquier recurso

g) Cum plim iento dé las resoluciones: al respecto es menester efectuar


las siguientes distinciones:

I a. R e so lu c io n e s q u e n o se a n s e n te n c ia d e fin itiv a : corresponde al


árbitro ordenar su ejecución. (Art. 635 C. P. C.)

2 a. R e so lu c io n e s q u e se a n se n te n c ia d e fin itiv a :

> Si el p la z o p a r a el que fue n o m b r a d o e l á r b itr o e stá v e n c id o : ante


el tribunal ordinario que corresponda.

> S i e l p la zo p a r a e l q u e fu e n o m b r a d o e l á r b itr o n o e s tá v e n c id o : se
p u ed e recurrir al árbitro que 1a dictó o al tribunal ordinario.

Excepción: cuando el cumplimiento de cualquier resolución arbitral


exija procedimientos de apremio o empleo de otras medidas compulsivas
o cuando afecten a terceros que no sean parte en el juicio, debe ocurrirse
a la justicia ordinaria para la ejecución de lo resuelto.

B.- ÁRBITROS ARBITRADORES

Son aquellos que fallan de acuerdo a la prudencia y a la equidad, y no


están obligados a guardar en sus procedimientos y en sus fallos, otras
normas que aquellas que las partes les dictaren, y si nada han establecido,
aquellas normas señaladas en el Código de Procedimiento Civil.

352
CURSO OE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

a) Tramitación

Los árbitros arbitradores no están obligados a guardar en sus


procedimientos y en su fallo, otras regias que las que las partes hayan
expresado en el acto constitutivo del compromiso

Si las partes nada han expresado, el árbitro debe guardar normas


mínimas de procedimiento, que son las siguientes:

1. - O ír a lo s in te r e sa d o s reunidos o por separado, si lo primero no es


posible. (Art. 637 C. P. C.);

2. - R e c ib ir y a g r e g a r a l p r o c e so lo s in str u m e n to s que les presenten


las partes (Art. 637 C. P. C );

3. - R e c ib ir la c a u sa a p r u e b a , sí es n ecesa rio (Art. 638 C. P. C );

4. - Practicar las diligencias que estime necesarias para el conocimiento


de los hechos (Art. 637 € P C.);

5. - P r a c tic a r so lo o c o n u n m in istr o d e fe , según lo estime conveniente,


los actos de substanciación que decrete en el juicio (Art. 639 C. P C );

6. - C on sign ar p o r esc r ito los h ech os que pasen ante él y cuyo testimonio
le exijan los interesados, si son necesarios para el fallo (Art. 637 C. P C.); y

7. - D ic ta r su fa llo e n e l se n tid o q u e la p r u d e n c ia y la e q u id a d le
dicten. (Art. 637 C. P C.).

b) Contenido de la sentencia

Io La designación de las partes litigantes;

2o La enunciación breve de las peticiones deducidas por el demandante;

3o Igual enunciación de la defensa alegada por el demandado;

4o Las razones de prudencia o equidad que sirven de fundamento a la


sentencia; y

353
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

5° La decisión del asunto controvertido. (Art. 640 C. P. C.)

c) Recursos

procede sólo cuando las partes, en el instrumento que


1. - A p e la c ió n :
constituyen el compromiso, expresan que se reservan el recurso para
ante otros árbitros de ese carácter y designaren a las personas que han
de desempeñar el cargo, (Art. 239 C O. T ).

2. - C a sa c ió n en la fo r m a : procede y conoce de él el tribunal ordinario


que corresponda, salvo que las partes hubieren renunciado al mismo o
lo hubieren sometido al conocimiento de otro tribunal arbitral.

3 . - C a sa c ió n en el fo n d o : no procede pues nunca habrá infracción de ley.

d) C um plim ento de las resoluciones.

Se aplican las mismas normas que proceden para los árbitros de derecho.

C.- ÁRBITROS MIXTOS

Son aquellos que, en la tramitación, se sujetan a las normas de los árbitros


arbitradores. y en el fallo, a las normas de los árbitros de derecho.

En consecuencia, se aplican las normas analizadas para los otros


árbitros.
2.- JU IC IO DE PARTICIÓN DE BIENES

La partición de bienes resulta procedente cada vez que se está en


presencia de una comunidad.

En cuanto a la forma de efectuar las particiones, existen las siguientes:

1) Por el causante o testador, tratándose de una comunidad hereditaria;

2) Por los partícipes de común acuerdo; y

354
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

3) Por un ju ez partidor.

En los dos primeros casos, se originan actos jurídicos distintos,


desprovistos de contenido jurisdiccional.

En cambio, en el tercer caso, se origina un juicio de partición de bienes,


el que será objeto de nuestro estudio.
Los Juicios de Partición de Bienes son aquellos que tienen por objeto
dividir, es decir, liquidar una comunidad de bienes entre los diversos
comuneros, entregando a cada uno de ellos lo que le corresponda según
su derecho o cuota en la masa común.

El presupuesto previo de estos juicios es la existencia de una comunidad.

Si existe controversia acerca de la existencia de la comunidad o acerca


del derecho o cuota de los comuneros sobre la cosa común, esas
materias deben ser resueltas por la justicia ordinaria, en forma previa a
la partición.

A - IMPORTANCIA

Estos juicios tienen importancia pues no solo se aplican respecto de las


comunidades que se pretende dividir, sino que, también se aplican a los
siguientes casos:

Io Liquidaciones de comunidades hereditarias;

2o Liquidación de la sociedad conyugal disuelta (1776 C. C );

3o Liquidación de las sociedades civiles y comerciales disueltas, con


excepción de las sociedades anónimas (Arts. 2064 y 2115 C. C.); y

4o Liquidaciones de comunidades originadas de un cuasi contrato (Art.


2313 C .C .)

B.- CARACTERÍSTICAS

355
JORGE DANILO CORREA SELAM É

1° Son de arbitraje forzoso, es decir, solamente pueden ser conocidos


por la justicia arbitral (A rt 227 C. O, T.j;

2o Son juicios en que la voluntad de las partes tiene enorme influencia


pues prima sobre la voluntad del juez;

3o son juicios dobles en el sentido que cada interesado desempeña, al


mismo tiempo, el rol de demandante y el de demandado;

4o Son juicios universales pues comprenden la totalidad del patrimonio


de una persona; y

5o Son juicios que no tienen una tramitación preestablecida pues se


desarrollan en los comparendos que sean necesarios para cumplir el
objeto de los mismos.

C.- TRIBUNAL CO M PETEN TE

El tribunal llamado a conocer del juicio de partición de bienes, en


primera instancia, está constituido por el juez y por un actuario.

a) Nom bram iento delju e z

El juez partidor puede ser nombrado:

1. - Por el c a u sa n te o te sta d o r , en un instrumento público o en el


testamento, y obviamente en el caso de comunidades hereditarias. (Art.
1324 C. C.)

Este juez puede ser cambiado de común acuerdo por los interesados
(Art. 241 C. O. T.)

2. - Por los e o a s lg n a ta r io s d e c o m ú n acuerdo*, éste nombramiento se


efectúa en la misma forma en que se nombran los peritos (Art. 646 C.
PC.);y

356
CURSO D E DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE ORADO

3.- Por la justicia ordinaria, si no existe acuerdo entre los interesados.


(Arts.1324 y 1325 C. C. y 646 C. P. C.)

El actuario, quien actúa como ministro de fe, es designado por el


juez partidor y el nombramiento debe recaer en un Secretario de los
Tribunales Superiores de Justicia, en un Notario, o en el Secretario de
un Juzgado de Letras. (A rt 648 C. P C.)

El juez partidor queda investido de su cargo por la aceptación del cargo


y el juramento. (Art. 1328 C, C.)
b) Tiempo

El tiempo que la ley, el testador o las partes concedan al partidor para


el desempeño de su cargo se cuenta desde la aceptación del cargo,
deduciéndose el tiempo durante el cual, por la interposición de recursos o
por otra causa, el partidor haya estado totalmente interrumpido del caigo.

El plazo legal que tiene el partidor es de 2 años, pudiendo los


coasignatarios ampliar o restringir ese plazo aun en contira dé la voluntad
del testador Este, no puede ampliar ese plazo legal. (Arts. 235 C. O. T.,
647C .P.C . y 1332C .C .)

c) Naturaleza del partidor

El partidores un árbitro y, por regla general, árbitro de derecho. Sin


embargo, las partes-mayores de edad y libres administradoras de sus
bienes pueden darle la calidad de árb itro arbitrador. (Art. 648 inciso
2° C. P. C ).

d) Competencia del partidor

Existen asuntos de competencia exclusiva del partidor; asuntos de los


que jamás puede conocer; y asuntos que puede conocer él o la justicia
ordinaria.

L- Asuntos de competencia exclusiva: todas las cuestiones relativas

357
JORGE DA NI LO CORREA SEL AM É

a la formación e impugnación de inventarios y tasaciones, a las cuentas


de los albaceas, comuneros y administradores de los bienes comunes y
todas las demás que la ley especialmente le encomiende o que, debiendo
servir de base para la partición, la ley no someta de manera expresa al
conocimiento de la justicia ordinaria. (A rt 651 C. P C.).

2. - Asuntos que jam ás puede conocer: todas las controversias acerca


de la existencia de la comunidad o acerca del derecho o cuota de los
comuneros sobre la cosa común, las controversias sobre derechos en la
sucesión, desheredamientos, etc. (Art. 1330 C. C ).

puede conocer el partidor o la ju s tic ia o r d in a r ia :


3 . - A s u n to s q u e
son aquellas materias que la ley dispone, tales como, los artículos 651
inciso primero, 653 inciso primero y 656 del C. P. C ).

e) Ejecución de las sentencias

Para la ejecución de la sentencia definitiva se puede recurrir al partidor


que la dictó, si no está vencido el plazo de su nombramiento, o al tribunal
ordinario correspondiente, a elección del que pide el cumplimiento

Tratándose de otras resoluciones: corresponde al partidor ordenar su


ejecución.

Por excepción cuando el cumplimiento de las resoluciones exija


procedimientos de apremio o el empleo de otras medidas compulsivas
o cuando haya de afectar a terceros que no sean parte en la partición,
debe recurrirse a la justicia ordinaria. (Arts. 648 inciso Io en relación
con el artículo 635)

D.- PROCEDIM IENTO

1.- Las materias sometidas a conocimiento del partidor se ventilan en


audiencias verbales, levantándose las actas respectivas.

También pueden plantearse solicitudes escritas cuando la naturaleza e


importancia de las cuestiones debatidas así lo exijan. (Art. 649 C. P C.)

358
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

2, « Las audiencias pueden ser ordinarias y extraordinarias.

Las primeras, son aquellas fijadas para días determinados por las partes.
Las extraordinarias, son aquellas realizadas fuera de esos días y deben
notificarse a todos los que tengan derecho a concurrir. (A lt 650 C. P. C.)

3. - El partidor puede fijar plazo a las partes para que formulen sus
peticiones, las que se tramitan separadamente, con audiencia de todos
los interesados, sin paralizar la competencia del partidor y pueden
fallarse durante el juicio o en definitiva. (Art. 652 C. P. C.)

E.- OTROS ASPECTOS DEL PROCEDIM IENTO

1.- Administración de los bienes comunes

A esta forma de administración se le llama administración proindiviso


(por dividir, bienes por dividir) y puede conocer de ella la justicia
ordinaria o el partidor.

Conoce la justicia ordinaria mientras no se constituye el juicio particional


o cuando falta el partidor, y a ella corresponde decretar la forma en que
deben administrarse los bienes comunes y nombrar administradores, si
no se ponen de acuerdo los interesados. (Art. 653 C. P. C.)

Organizado el juicio y mientras el partidor conoce de él, a él le


corresponde conocer de tales asuntos.
Cualquier interesado puede pedir el nombramiento de administradores,
para lo cual el tribunal cita a comparendo el que se celebra sólo con los
que concurran.
No estando todos presentes, sólo pueden acordarse, por mayoría
absoluta de los concurrentes que representen a lo menos la mitad de
los derechos de la comunidad, o por resolución del tribunal a falta de
mayoría alguna de las medidas siguientes:

a) Nombramiento de administradores;

b) Fijación de salarios, atribuciones y deberes de los administradores;

359
JORGE DANILO CORREA SELAM É

c) Determinación del giro que deba darse a los bienes comunes durante
la administración y el máximo de gastos; r

d) Fijación de las épocas que deben rendirse cuentas. (Art. 654. C. P. C.)

2. - Derechos de los acreedores sobre los bienes comunes

Los terceros acreedores que tengan derechos sobre los bienes comunes
pueden ocurrir ante el partidor o ante la justicia ordinaria. (Art. 656 C. P. C.)

3. - Adjudicación de los bienes comunes

La adjudicación es el acto por el cual, en un juicio partí cional, se entrega


a un comunero un bien poseído proindiviso, pasando el adjudicatario a
ser su dueño exclusivo.

Lá adjudicación, no obstante lo señalado en el artículo 703 C. C., no


es un título traslaticio de dominio, sino que, un título declarativo, de
acuerdo a los arts. 718 y 1344 C. C.

Los comuneros tienen derecho durante el juicio partícionaí a efectuar


adjudicaciones con determinados requisitos.

4. - Licitación de los bienes comunes

Consiste en la venta en pública subasta, que efectúa el partidor, de los


bienes comunes, muebles o inmuebles.
5. - Fallo particional

El fallo particional se denomina laudo y ordenata.

El laudo, es la sentencia propiamente tal, que resuelve los puntos de


hecho y de derecho que deben servir de base para la distribución de los
bienes comunes y debe cumplir con los requisitos de las sentencias del
artículo 170 del C. P. C.

La ordenata es aquella parte del fallo en que se hacen los cálculos


numéricos necesarios para la distribución de los bienes comunes.

360
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

La notificación del laudo y ordenata se entiende practicada desde que


se notifique a las partes el hecho de su pronunciamiento, salvo que se
requiera aprobación de la justicia ordinaria. (Art. 664 C. P. C.)

En este caso, se entiende notificado cuando se pone en conocimiento


de las partes la resolución del juez que aprueba o modifica el laudo y
ordenata.

Los interesados pueden imponerse del contenido del laudo y ordenata


en la oficina del actuario, debiendo deducir los recursos a que haya
lugar dentro del plazo de 15 días. En contra de esa resolución, proceden
todos los recursos ordinarios.

Cuando la justicia ordinaria deba aprobar la partición, el término para


apelar es de 15 días y se cuenta desde que se notifique la resolución del
juez que aprueba o modifique el fallo del partidor. (Art. 666 C. P. C )

6- Casos en que se requiere la aprobación del fallo particional por la


justicia ordinaria
La justicia ordinaria interviene siempre que en la división de la masa de
bienes o de una porción de ella, tengan interés.

a) Personas ausentes que no hayan nombrado apoderado; y

b) Personas bajo tutela o curaduría. (Art. 1342 C. C.)


En cuanto ai plazo para que actúe la justicia ordinaria, no lo hay, pero,
el laudo y ordenata no quedará ejecutoriado.

Respecto de la tramitación que debe seguirse, el juez oye al Defensor


Público y luego resuelve teniendo en cuenta si se resguardan o no ios
intereses de las personas señaladas.

7.- Honorarios del partidor

En el laudo el partidor puede fijar sus honorarios y cualquiera que sea


la cuantía hay derecho a reclamar de ella.

361
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

La reclamación se debe interponer en la misma forma y plazo que la


apelación y es resuelta por el tribunal de alzada en única instancia, a
diferencia de la apelación que será resuelta en segunda instancia.

TEMA 28
LOS ACTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS

1. - INTRODUCCIÓN

El Código Orgánico no define a estos actos, sino que, en su artículo 2


alude a ellos.

Es el artículo 817 del Código de Procedimiento Civil quien define a estos


actos: “Son actos judiciales no contenciosos aquellos que según la ley
requieren la intervención del ju e z y en que no se promueve contienda
alguna entre p a rte s”.

Del concepto del artículo 817 del C. P. C. se desprenden los requisitos


para estar en presencia de un acto judicial no contencioso:

a) Que la ley requiera expresam ente la intervención del juez; y


b) Que no se promueva contienda alguna entre partes

En los actos judiciales no contenciosos nadie pide nada contra nadie, es


decir, no se hace valer un derecho en contra de otra persona.

De allí que en ellos, mal llamados, “gestiones voluntarias”, no se habla


de demandante, sino que, de interesado, lo que no implica que un acto
judicial no contencioso pueda devenir en contencioso, si es que se
formula oposición por legítimo contradictor.

2. - COMPETENCIA

Conoce de los actos judiciales no contenciosos, el juez civil del

362
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

domicilio del interesado, sin peijuicio de las normas especiales. (Art.


134 C. O. T.)

Si en el lugar existen dos o más tribunales, es competente el juez de tumo.

En Santiago, el tumo es ejercido simultáneamente por cinco jueces.


(Art. 179 C. O. T.)

En los asuntos no contenciosos no se toma en consideración el fuero


personal de los interesados para establecer la competencia del tribunal.
(Art. 827)

3. - PROCEDIM IENTO

a) Los actos judiciales no contenciosos se rigen, en primer lugar, por


las normas especiales del Libro IV del Código y, en segundo término,
si ese Libro nada expresa, se rigen por las Normas Comunes a todo
Procedimiento del Libro I. Ejemplo: notificaciones.

b) El acto se inicia mediante la presentación de un escrito por parte


de la persona que solicita la declaración o la protección jurídica que
corresponda. Esta persona se denomina interesado y su escrito,
solicitud,
4. - TRAMITACIÓN

Respecto de la tramitación de los actos judiciales no contenciosos,


existen tres regias fundamentales:

I" S i el Código o las leyes especiales contienen reglas especiales


acerca de la tram itación de un determ inado acto: se aplican esas reglas

2a. S i el Código o las leyes especiales no contienen reglas especiales


acerca de la tram itación de un acto, pero, exigen proceder con
conocimiento de causa, hay que distinguir:

a) Si los antecedentes acompañados no sum inistran ese conocimiento;

363
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

el tribunal manda rendir, previamente, información sumaria acerca de


los hechos que legitimen ía petición y después oirá al defensor público.
(Art. 824)

b) Si los antecedentes acompañados suministran ese conocimiento:


se oye al defensor público y enseguida resuelve como fuere de derecho.
(Art. 824)

3a. S i e l Código o las leyes especiales no tienen señalada una


tram itación especial para el acto ju d icia l no contencioso ni tampoco
ordenan obrar con conocim iento de causa: el tribunal procederá de
plano. (Art. 824)

5.- RÉG IM EN PROBATORIO

El interesado que desee que su solicitud sea acogida, debe acreditar los
hechos que la legitiman.

Sin embargo, el régimen probatorio es distinto al de los asuntos


contenciosos, por cuanto;

a) Los hechos pertinentes se acreditan por medio de informaciones


sum arias. (Art. 818)
Se entiende por información sum aria la prueba de cualquiera especie,
rendida sin notificación ni intervención de contradictor y sin previo
señalamiento de término probatorio.

Ejemplos: agregación de un instrumento, presentación de peritaje,


declaración de testigos, etc.

b) Los tribunales, asimismo decretan de oficio las diligencias


informativas que estimen convenientes. (Art. 820)

c) Los tribunales en estos negocios aprecian prudencialmente el


mérito de las justificaciones y pruebas de cualquiera clase que se
produzcan. (Art. 819)

364
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAMEN DE GRADO

6. - LAS RESOLUCIONES

El Código no contiene normas especiales en materia de resoluciones


en los actos judiciales no contenciosos, de manera que se aplican las
normas generales»

En todo caso, las sentencias definitivas deben contener:

a) El nom bre, profesión u oficio y domicilio de los solicitantes;

b) Las peticiones deducidas;

c) Las razones que motiven la resolución, cuando el tribunal deba


proceder con conocimiento de causa; y

d) La resolución o decisión del tribunal.

7. - LOS RECURSOS

Contra las resoluciones dictadas podrán entablarse los recursos de


apelación y de casación, según las reglas generales y, además, existe el
recurso de revocación o modificación.
Los trámites de la apelación serán los establecidos para los incidentes.
(Alt. 822)

8. - RECURSO DE REVOCACIÓN O M O DIFICACIÓN

Este recurso tiene por objeto obtener la revocación o modificación de


una resolución pronunciada en los actos judiciales no contenciosos, por
el mismo juez que la dictó, en las condiciones que la ley señala y sin
sujeción a los términos y a las formas establecidas para los asuntos
contenciosos.
Procede únicamente en contra de las resoluciones negativas y de las
afirmativas con tal que esté pendiente su ejecución.

Resolución negativa: es aquella que no accede a lo pedido por el


interesado dentro de la gestión.

365
JORGE DANILO CORREA SELAM É

Resolución afirm ativa: es aquella que accede a lo pedido por el


interesado

El que esté pendiente su ejecución, implica, en términos generales,


que el solicitante aun no ha obtenido la finalidad perseguida por medio
de la gestión. Ejemplo: se concede una posesión efectiva y no se ha
inscrito en los registros respectivos.

9.- LA O PO SICIÓ N E N L O S ACTOS JUDICIALES NO


CONTENCIOSOS

Existen oportunidades en que un acto judicial no contencioso puede


perjudicar los intereses de terceros, quienes pueden pedir la anulación
o la modificación de la resolución respectiva en un juicio posterior o
bien oponerse al acto o gestión cuando aún se encuentre pendiente.

La elección de la segunda vía la permite el artículo 823, el que


consagra la institución procesal de la oposición a los actos judiciales
no contenciosos.

El citado artículo señala: “Si a la solicitud presentada se hace oposición


por legítimo contradictor, se hará contencioso el negocio y se sujetará
a los trám ites delju icio que corresponda.

Si la oposición se hace por quien no tiene derecho, el tribunal,


desestimándola de plano, dictará resolución sobre e l negocio principal

a) Oportunidad para oponerse

La ley nada señala al respecto, pero, se estima que la oposición puede


presentarse por el tercero desde que se ha iniciado la gestión hasta
mientras la sentencia definitiva que le pone término no haya sido
cumplida.

b) Efectos de la oposición

366
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE ORADO

Si la resolución acepta la oposición; tiene la virtud de transformar el


asunto en contencioso

Si la resolución desecha la oposición: permite renovar la tramitación


del asunto dictándose sentencia o cumpliéndose la ya dictada.

c) Tram itación del juicio posterior

Si se acepta la oposición, el asunto se transforma en contencioso y se


sigue según los trámites del juicio que corresponda. (Art. 823)

En ese juicio, será demandante quien trata de alterar la situación existente,


a menos que la ley prevea expresamente a quien le corresponde asumir
dicho rol procesal.

TEMA 29
JUICIO EJECUTIVO

1. - CONCEPTO

El juicio ejecutivo es un procedimiento contencioso por cuyo medio se


persigue el cumplimiento forzado de una obligación que consta de un
título fehaciente e indubitado.

El juicio se clasifica en juicio ejecutivo de obligación de dar, juicio


ejecutivo de obligación de hacer y juicio ejecutivo de obligación de no
hacer, procedimientos que serán objeto de nuestro estudio.

2. - CLASES

a) Juicio ejecutivo de obligación de d a r es aquel por el cual se


persigue la obligación de entregar una cosa por el deudor, ya sea que
con la entrega se transfiera o no el dominio, por lo que el concepto es
más amplio que en el Derecho Civil.

367
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

b) Juicio ejecutivo de obligación de hacer, es aquel por el cual se


persigue la ejecución de un hecho por el deudor

c) Juicio ejecutivo de obligación de no hacer, es aquel por el cual se


persigue una abstención del deudor.

3.- LA ACCIÓN EJECUTIVA

Para intentar una acción ejecutiva, es decir, para que pueda exigirse
ejecutivamente el cumplimiento de una obligación, es necesario que
concurran los siguientes requisitos:

Io.- Que la obligación de cuyo cumplimiento se trata conste de un título


al cual la ley le atribuya mérito ejecutivo;

2°.- Que la obligación sea actualmente exigible;

3o.- Que la obligación sea líquida, tratándose de obligación de dar; que


sea determinada, en el caso de obligación de hacer; o que sea susceptible
de convertirse en la obligación de destruir la cosa hecha, tratándose de
obligación de no hacer; y

4°.- Que la acción ejecutiva no esté presenta.

1*- Que la obligación de cuyo cum plim iento se trata conste de un


título al cual la ley le atribuya m érito ejecutivo

a) Concepto de título ejecutivo

Es aquella declaración solemne a la cual la ley le otorga, específicamente,


la fuerza indispensable para ser el antecedente inmediato de una
ejecución.

Esa declaración solemne a que nos hemos referido puede tener su origen en:

a) una manifestación de voluntad de órgano jurisdiccional, como en el


caso de las sentencias;

368
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

b) una manifestación de voluntad de ios particulares, como en el caso


de los contratos; o

c) una manifestación de voluntad del onanism o administrativo, como


en una lista de deudores de contribuciones.

En todo caso, cualquiera que sea el origen del título ejecutivo, la


manifestación de voluntad debe ser expresada en forma solemne, y las
solemnidades consisten en que:

1) debe constar por escrito y

2) se debe cumplir con las di sposiciones de la Ley de Timbres, en su caso.

Asimismo, cabe tener presente que quien crea los títulos ejecutivos es
la ley, pues sólo ella puede atribuir mérito ejecutivo a determinados
títulos, lo que no se contradice con los orígenes del título, pues si un
contrato tiene mérito ejecutivo, es por cuanto la ley lo permite.

En consecuencia, no hay más títulos ejecutivos que aquellos que señala


la ley.

b) Clasificación de los títulos ejecutivos

Los títulos ejecutivos se clasifican en títulos perfectos o completos y en


títulos ejecutivos imperfectos o incompletos.

L- Título ejecutivo perfecto o completo es aquel que permite iniciar


un juicio ejecutivo para exigir el cumplimiento de una obligación desde
el instante en que es otorgado.

Ejemplos: sentencias, copias de escrituras públicas.

2.- Título ejecutivo imperfecto o incompleto es aquel en que para


poder iniciar la ejecución es preciso cumplir con ciertas gestiones
previas llamadas gestiones preparatorias de la vía ejecutiva.
Ejemplos: reconocimiento de firma puesta en instrumento privado.

369
JORGE DANILO CORREA SELAM É

Las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, por su parte, son ciertos


procedimientos judiciales previos que puede iniciar el acreedor en
contra del deudor, destinados a perfeccionar o completar el título con el
cual pretende iniciar una ejecución.

c) Enumeración y análisis de los títulos ejecutivos

Los títulos ejecutivos se encuentran señalados, en general, en el artículo


434 del Código y al estudiar a cada uno de ellos señalaremos si es
perfecto o imperfecto.

1.- Sentencia firme, bien sea definitiva o interloeutoria (Art. 434 N°


1 C. P. C )

La sentencia, es el título ejecutivo por excelencia, pues declara el derecho


en forma indiscutible y es, por cierto, un título perfecto o completo.
Sentencia definitiva es aquella que pone fin a la instancia resolviendo
la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. (158 C. P. C.)

La &Sentencias interlocutorias son aquellas que fallan un incidente


estableciendo derechos permanentes a favor de las partes o resuelven
sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de
una sentencia definitiva o interlocutoria. (Art, 158 C, P. C ).

En ambos casos, debe tratarse de sentencia firme, recordándose que una


sentencia se entiende firme o ejecutoriada:

1. - Desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso


alguno en contra de ella; o
2. - Desde que se notifique el decreto que la manda cumplir, una vez que
terminen los recursos deducidos; o

3. - Desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la
interposición de esos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes;
caso en el que, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho
el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará
firme desde este momento, sin más trámites. (Art. 174 C. P. €.).

370
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

2. - Copia autorizada de escritura pública (Art. 434 N° 2 C. P, C.)

Escritura pública es el instrumento público o auténtico otorgado con las


solemnidades legales, por el competente notario, e incorporado en su
protocolo o registro público. (Art. 403 C. O. T.)

Las copias son las transcripciones autorizadas por el notario o el archivero,


en su caso y constituyen un titulo ejecutivo completo o perfecto.

Desde el punto de vista del mérito ejecutivo, la escritura pública


extendida en el protocolo o registro público carece de él, pues, por una
parte, la ley jamás se lo ha dado y, por la otra, porque materialmente es
imposible acompañarla al juicio.

3. - Acta de avenimiento pasada ante tribunal competente y


autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de actuación
(Art. 434 N° 3 C. P. C.)

El acta de avenimiento es el acuerdo producido entre las partes litigantes


para poner término al juicio y aceptado por el juez.

Es un título completo o perfecto.

Para que sea título ejecutivo debe:

1 Haber sido pasada ante tribunal competente; y

2 - Aparecer autorizadas por un ministro de fe o por dos testigos.

Cabe advertir que, tratándose de actas de avenimiento, la ley no


condicionó el mérito ejecutivo del título al documento original y, por
ese motivo, también lo tienen las copias autorizadas de dichas actas.

4. - Instrumento privado, reconocido judicialmente o mandado


tener por reconocido (Art. 434 N° 4 C. P. C.)

Instrumento pri vado es aquel que deja constancia de un hecho sin que
se haya observado solemnidad alguna en su otorgamiento.

371
JORGE DA NI LO CORREA SELAM É

Por regla general, estos instrumentos carecen de mérito ejecutivo


y excepcionalmente lo tienen cuando han sido reconocidos por su
otorgante o mandados tener por reconocidos.

Para obtener uno de esos reconocimientos es preciso cumplir con una


gestión preparatoria de la vía ejecutiva, que se verá más adelante, con
el fin de preparar la ejecución. Por ende, son títulos imperfectos o
incompletos.

Por otra parte, hay ciertos instrumentos privados en que, pese a carecer
de la necesaria autenticidad, la ley les confiere mérito ejecutivo. Ellos
son:

A. - Letras de cambio o pagarés, en que el aceptante o el suscriptor,


respectivamente, no hayan objetado como falsa su firma al tiempo de
protestarse el documento por falta de pago, siempre que el protesto
haya sido personal. Es, por ende, un título perfecto.

-El protesto personal -han sostenido íos Tribunales- constituye una


presunción de reconocimiento de firma que se deduce del hecho de no
alegarse su falsedad al ser requerido de pago, reconocimiento a que
es permitido tal valor, ya que en el acto interviene un ministro de fe
que certifica que no se alegó tacha de falsedad, única excepción que se
permite al aceptante para excusar el pago de la deuda55.

B. - Letras de cambio, pagarés o cheques cuando notificado


judicialmente el protesto de ellos a cualquiera de los obligados al pago,
no alegue tacha de falsedad de su firma en el mismo acto o dentro de
tercero día.

Se requiere, entonces, la notificación judicial del protesto lo que se


obtiene a través de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva y, por lo
tanto, son títulos imperfectos o incompletos;

Ahora bien, si se tacha de falsa la firma, ella se tramita como incidente


debiendo, el demandante, probar con todos los medios de prueba, la
autenticidad de ella, incluyendo la confesión.

372
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

C.- L etras de cambio, pagarés o cheques, respecto del obligado cuya


firma aparezca autorizada por un notario o por el oficial del Registro
Civil en las comunas donde no tenga su asiento un notario.

5. - Confesión judicial (A r t 434 N° 5 C. R C.)


Confesar, es reconocer un hecho y la confesión debe prestarse ante el
juez.

La manera de obtener la confesión es por medio de una gestión


preparatoria, por lo que se trata de un título imperfecto.

6. - Cualesquiera títulos al portador, o nom inativos, legítim am ente


em itidos, que representen obligaciones vencidas, y los cupones
también vencidos de dichos títulos, siem pre que los cupones
confronten con los títulos, y éstos, en todo caso, con los libros
talonarios (Art. 434 N° 6 C. P. C .)

Existen personas naturales y jurídicas, entre estas últimas con mayor


frecuencia, que están facultadas por la ley para emitir ciertos títulos
de crédito como manera de atraerse capitales, los cuales devengan
intereses. La materialidad de estos títulos está formada por el documento
que se desglosa del libro talonario en que se contabiliza la emisión y los
cupones que representan ios intereses.

7. - Cualquiera otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva (Art.
434 N° 7 C. R C.)

De este número se concluye que la enumeración que efectúa el artículo


434 no es taxativa pues hay leyes especiales que otorgan mérito
ejecutivo a determinados títulos.

Ejemplos; Listado de Deudores de Contribuciones (artículo 169 del


Código Tributario); certificado del secretario municipal respecto
de patentes, derechos y tasas municipales (artículo 47 Ley Rentas
Municipales), etc.

373
JO R G E DANILO CORREA SELAMÉ

2 °- Que la obligación sea actualm ente exigible

Es el segundo requisito de la acción ejecutiva y a él se refiere el artículo


437 del Código.

Una obligación es actualmente exigible cuando en su nacimiento


o ejercicio no se halle sujeta a ninguna modalidad, o sea, a ninguna
condición, plazo o modo.

Si existiera alguna de esas modalidades, una vez cumplidas ellas, la


obligación puede ejecutarse.
La exigibilidad, asimismo, debe ser actual, pues la obligación y su
exigibilidad deben existir en el momento en que se inicia la ejecución.

3 °- Que la obligación sea líquida, tratándose de obligación de dar;


que sea determinada, en el caso de obligación de hacer; o que sea
susceptible de convertirse en la obligación de destruir la cosa hecha,
tratándose de obligación de no hacer

Es el tercer requisito de la acción ejecutiva y difiere según el tipo de


obligación de que se trate.

A.- Obligación líquida

Tratándose de los juicios ejecutivos de obligación de dar, la obligación


debe ser líquida.

Una obligación es líquida cuando su objeto se halla perfectamente


determinado, sea en su especie o en su género y cantidad y por eso, es
que la ejecución puede recaer:

Io Sobre la especie o cuerpo cierto que se deba y que exista en poder


del deudor;

2o Sobre el valor de la especie debida y que no exista en poder del


deudor, haciéndose su avaluación por un perito; y

374
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

3° Sobre una cantidad líquida de dinero o de un género determinado,


avaluándose por peritos. (Art. 438 C. P. C.)

También se entiende por cantidad líquida la que pueda liquidarse


mediante simples operaciones aritméticas con solo los datos que el
mismo título ejecutivo suministre.

El acreedor debe expresar en la demanda ejecutiva la especie o la


cantidad líquida por la cual pide el mandamiento de ejecución.
Tratándose de moneda extranjera, no es necesario proceder a su
avaluación, sin perjuicio de las reglas que para su liquidación y pago se
expresen en otras disposiciones del Código.
Al respecto, los artículos 20 y 21 de la Ley 18.010, sobre Operaciones
de Crédito, señalan que se debe acreditar el valor de la moneda
extranjera con un certificado otorgado por un Banco referido al día de
la presentación de la demanda o a cualquiera de los 10 días precedentes.

Si del título aparece una obligación en parte líquida y en parte ilíquida,


puede procederse ejecutivamente por la primera y el resto reclamarse
por la vía ordinaria. (Art. 439 C P. C.)

B.- Obligación determ inada

En el caso de los juicios ejecutivos de obligación de hacer, la obligación


debe ser determinaday lo es cuando su objeto, es decir, lo que debe hacerse
por el deudor, es perfectamente conocido y no da margen a equívocos.

C - Obligación convertible

Por último, tratándose de juicios ejecutivos de obligación de no hacer,


la obligación debe ser convertible, es decir, cuando existe la posibilidad
de convertirse en la obligación de destruir la obra hecha.

4o.- Que la acción ejecutiva no esté prescrita

Es el cuarto requisito de la acción ejecutiva y al él se refiere el artículo


442 del Código.

375
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

La falta de ejercicio de una acción judicial, por el solo transcurso del


tiempo, contado desde que la obligación se hizo exigióle, extingue esa
acción por medio de la prescripción.
El tiempo en que prescriben Jas acciones ejecutivas es de tres años.
(Artículos 2514 C, Civil y 442 C. P. C.)

No obstante lo anterior, existen normas especiales que determinan


plazos diversos. Así, el artículo 34 de la Ley sobre Cuentas Corrientes
Bancadas y Cheques señala que la acción ejecutiva contra los obligados
al pago de un cheque protestado prescribe en un año contado desde la
fecha del protesto.

T E M A 30
G E S T IO N E S P R E P A R A T O R IA S D E L A V ÍA
E J E C U T IV A

Como se señaló anteriormente, las gestiones preparatorias de la vía


ejecutiva son ciertos procedimientos judiciales previos que puede
iniciar el acreedor en contra del deudor, destinados a perfeccionar o
completar el título con el cual pretende iniciar una ejecución.

Las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva son las siguientes:


a) Reconocimiento de firma puesta en instrumento privado;
b) Notificación judicial de protesto de letra, pagaré o cheque;
c) Confesión judicial o confesión de deuda;
d) Confrontación de títulos y cupones;
e) Avaluación;
f) Validación de sentencias extranjeras; y
g) Notificación del título ejecutivo a los herederos del deudor.

1.- ANÁLISIS

a) Reconocim iento de firm a puesta en instrum ento privado (A rt 434


N ° 4 inciso prim ero C R C.)

376
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE ORADO

El instrumento privado, en principio, carece de mérito ejecutivo y, por


excepción, puede llegar a ser título ejecutivo cuando ha sido reconocido
o mandado tener por reconocido.
Para obtener ese reconocimiento se realiza la gestión de reconocimiento
de deuda puesta en instrumento privado.

Tram itación (A rtículos 435 y 436 C. P. C .)

a) El acreedor solicita al juez se cite al deudor a reconocer su firma


puesta en un instrumento privado;

b) El tribunal accede a la solicitud y fija una audiencia para que


comparezca el deudor;
c) Llegado el día de la audiencia pueden presentarse las siguientes
situaciones:

(1) Com parece el deudor y reconoce su firm a, aunque niegue la


deuda: queda preparada la ejecución y el acreedor contará con un título
perfecto y podrá presentar la demanda ejecutiva.

(2) Com parece el deudor y niega su firma: fracasa la gestión


preparatoria y el acreedor deberá utilizar el procedimiento ordinario;

(3) No com parece el deudor o com parece y da respuestas evasivas:


se tiene por reconocida la firma y queda preparada la ejecución.

b) Notificación ju d icia l de protesto de letra, pagaré o cheque (A rt 434


N° 4 C R C.)

Esta gestión se utiliza en aquellos casos en que no ha habido protesto


personal de esos documentos y cuando la firma del obligado no aparezca
autorizada por un Notario o por un Oficial del Registro Civil en las
comunas donde no tenga asiento un Notario; y, por ende, el tribunal
debe ordenar su notificación judicial.

La gestión comienza con la solicitud del acreedor en que solicita al


tribunal que ordene notificar judicialmente el protesto al deudor.

377
JORGE DANILO CORREA SELAM É

El tribunal accede a lo pedido y, luego que el deudor es notificado,


puede objetar como falsa su firma en el acto de la notificación o dentro
de tercero día.

Si no la objeta, queda preparada la ejecución.

Si la objeta, la gestión fracasa, pero si la firma resulta ser verdadera,


puede ser procesado por el delito de estafa.

c) Confesión ju d icia l o confesión de deuda (A rt 434 N° 5)

Esta gestión es absolutamente distinta a la confesión como medio de


prueba.
Para realizar la gestión, se solicita al tribunal se cite al deudor a confesar
la deuda, fijándose una audiencia para ello.

Las actitudes del deudor y sus efectos son los mismos que en el
reconocimiento de firma puesta en instrumento privado, es decir, llegado
el día de la audiencia pueden preséntase las siguientes situaciones:

(1) Com parece el deudor y confiesa: queda preparada la ejecución y


el acreedor contará con un título perfecto y podrá presentar la demanda
ejecutiva

(2) Com parece el deudor y niega la deuda: fracasa la gestión


preparatoria y el acreedor deberá utilizar el procedimiento ordinario;

(3) No com parece el d e u d o r o com parece y d a respuestas evasivas:


se le tiene por confeso y queda preparada la ejecución.
d) Confrontación de títulos y cupones (A rt 4 3 4 N * 6 Q R C )

Para que los títulos tengan mérito ejecutivo se requiere:

1) Que hayan sido legalmente emitidos;

2) Que representen obligaciones vencidas; y

378
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

3) Que sean confrontados con sus libros.

El último requisito se obtiene a través de una gestión preparatoria.

La gestión se inicia ante un tribunal y el acreedor solicita se designe a


un ministro de fe que compare el título con el libro talonario del cual se
desprendió el título.

En el caso de los cupones, éstos se deben confrontar con el título y éste


con el libro talonario.

e) Avaluación (A rt 438Nos. 2 y 3 C . E C )
La ejecución puede recaer sobre el valor de la especie debida y que no
exista en poder del deudor o sobre una cantidad de dinero.

En estos casos, la gestión previa consiste en solicitar se designe a


un perito que determine el valor de la especie debida o el valor de la
cantidad que se debe.

f) Validación de sentencias extranjeras (A rt 242 C P. C.)

Las sentencias extranjeras tienen en Chile la fuerza que le concedan


los tratados o el mismo valor que se dé a las sentencias chilenas en el
extranjero.
No pudiendo aplicarse estas normas, las sentencias extranjeras tienen
la misma fuerza que las sentencias chilenas siempre que se cumplan
algunos requisitos.

Esos requisitos se obtienen a través de la gestión preparatoria consistente


en que la Corte Suprema constate la sentencia, lo que se conoce con el
nombre de exequátur, y que se verá al tratar del cumplimiento de las
resoluciones.

g) Notificación del titulo ejecutivo a los herederos del deudorJA rt


1377 C Civil)
Los herederos de una persona la representan y suceden en sus derechos
y obligaciones.

379
JORGE DANICO CORREA SELAM É

Por ello, si una persona era deudora de un crédito que conste en un


título ejecutivo, puede exigirse su cumplimiento a sus herederos, pero
para que ello ocurra, debe notificárseles el título.

El acreedor debe solicitar la notificación a los herederos del deudor y


no puede entablar o llevar adelante la ejecución sino pasados ocho días
después de la notificación judicial de sus títulos.

T E M A 31
J U IC IO E J E C U T IV O D E O B L IG A C IO N E S D E D Á R

1. - CAM PO DE APLICACIÓ N

Para que se aplique este juicio se requiere que la obligación sea de dar,
es decir, una obligación de entregar una cosa, ya sea que lleve anexa la
transferencia de algún derecho real o que sea la simple entrega material.

Éste concepto difiere del concepto civil en el que la obligación de dar


consiste en que la prestación del deudor es transferir el dominio u otro
derecho real.

2. - ESTRUCTURA DEL JU IC IO

El juicio consta, fundamentalmente, de dos cuadernos: el principal o


ejecutivo y el de apremio.

Decimos fundamentalmente, pues pueden existir otros cuadernos como


son los de tercerías que se estudiarán en su oportunidad.

El C uaderno Principal o Ejecutivo constituye el juicio mismo, él


decir, la contienda jurídica que las partes someten a la decisión del juez.
Las actuaciones que conforman este cuaderno son las siguientes:

I.- Demanda Ejecutiva;

380
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

II- Excepciones del deudor;

III - Contestación de las excepciones;

IV.~ Declaración del tribunal sobre la admisibilidad o inadmisibilidad


de las excepciones;

V- Recepción de la causa a prueba;

VI - Término Probatorio;
VII. - Observaciones a la prueba;

VIII. - Citación para oír sentencia; y

IX - Sentencia.

El Cuaderno de Aprem io, por su parte, representa el aspecto de fuerza


del juicio.

Este cuaderno se paraliza mientras en el cuaderno principal no se dicte


sentencia rechazando las excepciones, o bien, hasta que transcurra el
plazo para oponer excepciones.

Las actuaciones que conforman este cuaderno son las siguientes:

I.- Mandamiento de ejecución;

II- Embargo;

III - Entrega de los bienes al depositario;

IV- Remate de los bienes embargados;

V- Consignación del valor de los bienes;

VI - Liquidación del crédito y costas; y

VII- Pago al acreedor

381
JORGE DANILO CORREA SELAM É

Por excepción, aparte de estos cuadernos pueden existir en el juicio


ejecutivo otros cuadernos, cuales son. los de tercerías

3.- A CTUACIO NES D EL CUADERNO PRINCIPAL

a) D em anda ejecutiva

Es el acto procesal por medio del cual el acreedor deduce su acción


exhibiendo el título en que la funda.
El juicio ejecutivo comienza por la demanda ejecutiva cuando el título
es perfecto o com pleto o por m edio de una gestión preparatoria de la
vía ejecutiva cuando el título es imperfecto o incompleto, en cuyo caso,
luego de esta gestión se debe interponer la demanda.

La demanda debe cumplir con todos los requisitos generales y


específicos de las demandas y, además, debe expresar la especie ó la
cantidad líquida por la cual se pide el mandamiento de ejecución. (Ari
438 C. P C )

a) L- R esoluciones que pueden recaer en la dem anda ejecutiva

1) Si la acción ejecutiva cumple con todos los requisitos, el tribunal


ordena despachar el mandamiento de ejecución. De este modo, la
providencia será “Despáchese”.
Admitida a tramitación la demanda, ella debe ser notificada al deudor
de acuerdo a las reglas generales y junto con notificársele, se le debe
requerir de pago y si no paga en ese acto, se le embargan bienes.

Por ende, la notificación es compleja pues consta de más de una


actuación.

2) Si la acción ejecutiva no cumple con todos los requisitos, el tribunal no


accederá a despachar el mandamiento de ejecución, debiendo recordarse
que el tribunal debe denegar la ejecución si el título presentado tiene
más de tres años contados desde que la obligación se ha hecho exigióle.
(Art. 442 C. P. C ).

382
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAM EN DE ORADO

b) Excepciones del deudor

Una vez que el deudor es requerido de pago, él puede proceder a su


defensa y la manera como se defiende en el juicio ejecutivo es mediante
la oposición de excepciones. Destacamos al respecto;

1) El término para deducir la oposición comienza a correr desde el día


del requerim iento de pago y no desde que el deudor es notificado de la
demanda, lo cual puede ocurrir en una fecha diversa (Artículos 443 N°
1 y 462 C. P C );

2) El escrito del demandado defendiéndose, que en el juicio ordinario


se denomina contestación de la demanda, en el juicio ejecutivo se
denomina oposición de excepciones y en él se deben oponer tanto las
excepciones dilatorias como las excepciones perentorias; y

3) Si el deudor no opone excepciones, se produce un grave efecto,


cual es, que el mandamiento de ejecución hace las veces de sentencia
continuándose con la tramitación del cuaderno de apremio. Es decir, el
silencio del ejecutado hace presumir la efectividad de la deuda sin que
sea preciso dictar sentencia. (A rt 472 C. P C.)

b. 1.- Form a de oponer las excepciones

2.- Plazo para oponer las excepciones (Arts, 459, 460y 461 C R C.).

Se debe distinguir el lugar en que el ejecutado es requerido de pago:

a) Si el deudor es requerido de pago en la com una asiento del


tribunal: 4 días;

b) Si el deudor es requerido de pago fuera de la com una asiento del


tribunal, pero dentro del territorio jurisdiccional: 8 días;

c) Si el deudor es requerido de pago fuera del territorio jurisdiccional


del tribunal la oposición puede hacerse ante el tribunal exhortante
o ante el tribunal exhortado:

383
JORGE DA NI LO CORREA SEL A ME

* Si las excepciones se deducen ante el tribunal exhortante: 8 días


más lo que señale la tabla de emplazamiento;

Ejemplo: el tribunal donde se sigue el juicio, es decir, el tribunal


exhortante es de Santiago y el deudor es requerido de pago en Rancagua,
lugar en el cual se encuentra el tribunal exhortado.

Si opta por oponer las excepciones ante el tribunal exhortante, o sea,


Santiago, tiene 8 días más lo que señala la tabla de emplazamiento entre
Rancagua y Santiago.
* Si las excepciones se deducen ante el tribunal exhortado: 4 u 8
días, según el lugar en que fue requerido de pago;

En el mismo ejemplo anterior: si decide oponer las excepciones ante


el tribunal exhortado, tendrá 4 días para deducir excepciones si ha sido
requerido de pago en la comuna asiento del tribunal exhortado, o sea,
Rancagua.

Pero si ha sido requerido de pago en una comuna diversa a la de asiento


del tribunal, tendrá 8 días

d) Si el deudor es requerido de pago fuera del territorio de la


República: 8 días más lo que señale la tabla de emplazamiento.

Todos esos plazos son fatales, tanto por lo preceptuado por el artículo
463 del Código, cuanto por lo dispuesto en su artículo 64.

2.- Todas las excepciones se deben oponer en un mismo escrito, ya


sean dilatorias o perentorias. (Art. 465 C. R C.)

Como se analizará más a delante, la norma que consagra las excepciones


incluye tanto a las excepciones dilatorias cuanto a las perentorias.

J.- E l deudor debe expresar con claridad y precisión los hechos y los
medios de prueba de que intente valerse para acreditarlas.

No obsta para que se deduzca la excepción de incompetencia el hecho

384
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAMEN DE GRADO

de haber intervenido el demandado en las gestiones preparatorias de la


vía ejecutiva. (Art. 465 C. P. C.)

La razón de esta norma radica en que la gestión preparatoria no tiene el


carácter de juicio, sino que, tiene por objeto preparar el título.

En cuanto a señalar los medios de prueba, basta para ello decir “me
valdré de los siguientes medios de prueba...”, y si se trata de testigos,
no es preciso nombrarlos, sino qué, decir que se valdrá de prueba
testimonial.

4,- Las excepciones de que puede valerse el ejecutado son


exclusivamente aquellas que señala el artículo 464 del Código.

En consecuencia, no hay otras excepciones que las señaladas y no es


preciso hablar de alegaciones o defensas.

De las excepciones que contempla el Código, las cuatro primeras son


dilatorias y las restantes, son perentorias.

c) Contestación de las excepciones

Del escrito de oposición de excepciones se da traslado al ejecutante,


dándosele copia de él, para que dentro de 4 días exponga lo que juzgue
oportuno. (Art. 466)

En este escrito, el ejecutante expone las razones por las que él estima
que deben rechazarse las excepciones.

Cabe destacar, que el plazo señalado no admite aumento alguno.


Debemos recordar, en esta parte, que en los juicios ejecutivos no
procede el llamado obligatorio a conciliación, en atención a que el
inciso primero del artículo 262 del Código señala: “En todo ju icio civil
en que legalmente sea admisible la transacción, con excepción de los
juicios o procedimientos especiales de que tratan los Títulos I, II, III,
V y XVI del Libro III, una vez agotados los trámites de discusión y
siempre que no se trate de los casos mencionados en el artículo 313 el,

385
JORGE DAN!LO CORREA SELAMÉ

ju e z llamará a las partes a conciliación y les propondrá personalmente


bases de arreglo ” ,

Ahora bien, los Títulos I y II del Libro III del Código se refieren,
precisamente, a los juicios ejecutivos de obligaciones de dar, de hacer
y de no hacer.

d) D eclaración de! tribunal sobre la adm isibilidad o inadm isibilidad


de las excepciones

Una vez vencido el plazo para contestar las excepciones, se haya hecho
o no, el tribunal se pronuncia sobre la admisibilidad o inadmisibilidad
de las excepciones alegadas. (A rt 466)

Se trata de un simple trámite formal tendiente a comprobar si las


excepciones se han opuesto o no en la forma ya señalada y no significa
que las acoja o que las rechaza, lo que se efectúa en la sentencia
definitiva.

Es comparable a ía declaración de admisibilidad o inadmisibilidad que


se presenta al interponer los recursos.

Si el tribunal las estima inadmisibles o si no considera necesario que se


rinda prueba, debe dictar desde luego sentencia definitiva.

Debe destacarse que por una omisión del legislador el artículo 466
señala que “dictará desde luego sentencia definitiva”, sin contemplar
el trámite de la citación para oír sentencia el que sí existe luego del
período de observaciones a la prueba si ha habido lugar a ella. (Art. 469
c.p.e.)

e) Recepción de la causa a prueba

Si el tribunal declara admisibles las excepciones y estima necesario quá


se rinda prueba, debe recibir la causa a prueba dictando una resolución
que así lo ordena y determinando los hechos sustanciales, pertinentes %
controvertidos. La misma resolución puede señalar la oportunidad para
recibir la prueba testimonial.

386
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAMEN DE GRADO

f) Térm ino probatorio

El término probatorio, ai igual que en el juicio ordinario, comienza a


correr desde la última notificación por cédula practicada a las partes o
desde la notificación por el estado diario de la resolución que resuelve
la última reposición deducida en contra del auto de prueba.
La carga de la prueba de los hechos en que el ejecutado fúnda sus
excepciones, corresponde a él mismo.

f. 1.- C lases de térm inos probatorios

1. - Térm ino Ordinario: es aquel que tiene una duración de 10 días y


puede ampliarse hasta 10 días más a petición del acreedor.

La ampliación debe solicitarla antes de vencer el término legal y corre


sin interrupción después de él. (A rt 468 C. P. C.)

2. - Térm ino Extraordinario: es aquel que existe solo por acuerdo


de ambas partes y tiene una duración por el número de días que ellas
designen. (Art. 468 C. P. C ).

Es decir, no hay en el juicio ejecutivo término probatorio para rendir


prueba fuera del territorio jurisdiccional del tribunal.

3. - Término Especial: no existiendo norma especial para el juicio


ejecutivo se aplican las normas del juicio ordinario para los términos
especiales los que, en general, se conceden en casos de entorpecimientos.
(Alt. 339 C P C.)

f. 2.- M anera de rendir la prueba

Rige un principio fundamental; la prueba en el juicio ejecutivo se rinde


del mismo modo que en el juicio ordinario.

g) Observaciones a la prueba

Vencido el término probatorio, las partes tienen el término de 6 días

387
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

para efectuar por escrito las observaciones que el examen de la prueba


les sugiera. (Art. 469 C. P. C )

Ese plazo se cuenta ya desde el vencimiento del término ordinario, del


extraordinario o del especial, en su caso.

h) C itación para oír sentencia

Una vez vencido el plazo de observaciones a la prueba, se hayan o no


presentado escritos, el tribunal citará a las partes para oír sentencia.
(Art. 469 C. P. C.)

Esta actuación es idéntica a la del juicio ordinario y, por ende, es un


trámite esencial y produce los mismos efectos.

i) Sentencia

El plazo para dictarla sentencia definitiva es de 10 días contados desde


que el juicio quede concluido. (Art. 470 O .P.C .)

El juicio queda concluido o desde la citación para oír sentencia o


desde que se ha cumplido alguna medida para mejor resolver que se
haya decretado, con el tope de veinte días a que alude el artículo 159
del Código. Las medidas que pueden decretarse, son las mismas que
resultan procedentes en el juicio ordinario.

i.l.- M edidas para m ejor resolver: En el juicio ejecutivo puede


decretarse estas medidas para mejor resolver pues, al no contener aquél
normas especiales sobre la materia, se aplican las normas comunes a
todo procedimiento a que alude el Libro I del Código.

Ahora bien, con arreglo al citado artículo 159, “sólo dentro del plazo
para dictar sentencia” los tribunales pueden decretar tales medidas, lo
que implica que únicamente dentro del plazo de días contado desde la
citación para oír sentencia, el tribunal puede disponerlas. “Las que se¡
dicten fuera de este plazo se tendrán por no decretadas”.

388
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

En consecuencia, si el tribunal no dicta la sentencia dentro del plazo


referido, el que no es fatal, ello no implica que pueda decretar alguna
medida para mejor resolver pues, “Las que se dicten fuera de este plazo
se tendrán por no decretadas”.

De acuerdo al mismo artículo 159, las medidas decretadas deben


cumplirse dentro del plazo de veinte días, contados desde la fecha de
la notificación por el estado diario a las partes de la resolución que las
decrete y, vencido ese plazo, las medidas no cumplidas se tendrán por
no decretadas y el tribunal debe proceder a dictar sentencia sin más
trámite.

La sentencia definitiva debe cumplir con todos los requisitos que señala
el articulo 170 para las sentencias.

Í.2.- Costas: El Código contempla normas sobre las costas, que


constituyen una excepción a las disposiciones generales de las costas
contenidas en el artículo 144 del mismo.

En efecto, si la sentencia ordena seguir la ejecución, se condena en


costas al ejecutado; y si se le absuelve, se condena en costas al ejecutante

Si se admiten sólo en parte una o más excepciones, se distribuyen


las costas proporcionalmente; pero pueden imponerse todas ellas al
ejecutado cuando en concepto del tribunal haya motivo fundado. (Art.
471 C. P. C )

i. 3.- Clases de sentencias

La sentencia definitiva que se dicta en el juicio ejecutivo puede ser de


dos clases: absolutoria y condenatoria.

1.3. a.- Sentencia Absolutoria es la que acoge una o más excepciones,


rechaza la demanda ejecutiva y ordena alzar el embargo.

1.3. b,- Sentencia C ondenatoria es la que rechaza todas las excepciones,


acoge la demanda ejecutiva y ordena continuar la ejecución.

389
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

La sentencia condenatoria puede ser de dos clases

a) Sentencia de Pago: es aquella que se dicta cuando el embargo ha


recaído sobre dinero o sobre la especie debida. (Art. 475)

b) Sentencia de Remate: es aquella que se dicta cuando el embargo ha


recaído sobre bienes que es preciso rematar para hacer pago al acreedor

i. 3, c.- Importancia de la distinción


1. - La sentencia de pago se cumple por la entrega al acreedor del dinero
o la especie debida;

La sentencia de remate, en cambio, precisa vender los bienes embargados


para pagar al acreedor,

2. - La sentencia de pago, si hay recursos pendientes, para poder


cumplirse, se debe rendir caución; en cambio la sentencia de remate,
no.

i. 3.4.- Cumplimiento de la sentencia

Sentencia de Pago: ella, puede cumplirse una vez que se encuentre


ejecutoriada. (Arts. 475, 510, 511 y 512 C. P C.).
i .

Por excepción puede cumplirse pese a no estar ejecutoriada:

(1) Cuando el ejecutante rinde caución para responder del resultado del
recurso deducido por el ejecutado (Art. 475 C. P. C ); y

(2) Cuando ha sido recurrida de casación en la forma o en el fondo por


el ejecutado, pues por su interposición no se suspende el cumplimiento
de la sentencia. (Art. 773 C. P, C. )

Sentencia de Remate: puede cumplirse, en cuanto a realizar los bienes


embargados, una vez que sea notificada la sentencia. (Art. 481 C. P. C )

Respecto al pago al acreedor, 1a sentencia debe encontrarse ej ecutoriada,

390
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAMEN DE GRADO

pues es preciso liquidar previamente el crédito y tasar las costas,


operaciones que requieren de sentencia ejecutoriada. (Arts. 510 y 511
C .P C .)

Por excepción puede pagarse al acreedor sin encontrarse ejecutoriada


la sentencia:

(1) Cuando el ejecutante otorga caución de resultas (Art. 509 inciso


segundo C. P C ); y
(2) Cuando se encuentra pendiente un recurso de casación en la forma o
en el fondo, sin que se requiera caución. (Art. 773 C. P C.).

4- ACTUACIONES B E L CUADERNO DE APREM IO

a) Mandamiento de ejecución

Es la orden escrita emanada del tribunal de requerir de pago al deudor y


de embargarle bienes suficientes en caso de quemo pague.

Cuando hablamos de las resoluciones que pueden recaer respecto de la


demanda ejecutiva, dijimos que si la acción ejecutiva cumple con todos
los requisitos, el tribunal ordena “D espáchese”.

Precisamente, lo que se despacha es el mandamiento de ejecución.

De acuerdo al Código, creemos que solamente es apelable la resolución


que deniega el mandamiento, pues si e l legislador hubiese querido
aplicar la regla general del artículo 187 del Código no habría tenido que
señalar, expresamente, que dicha resolución es apelable en el evento
señalado.

Por idéntico fundamento, y procediendo únicamente la apelación en la


situación comentada, no resultaría procedente el recurso de casación
en contra de la resolución que deniega el mandamiento de ejecución ya
que la ley contempla nada más qué la apelación.

a) 1,- Menciones del mandamiento de ejecución

391
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

El mandamiento debe contener menciones esenciales, y que, por ende,


jamás pueden faltar; y menciones accidentales, que son aquellas que
pueden indicarse o no.

A. 1 . 1.- Menciones Esenciales (Art. 443 C. P.C.)

I 61 Orden de requerir de pago al deudor. (N° 1)


Este requerimiento debe hacerse personalmente, pero si el deudor
no es habido, se le notificará de acuerdo al artículo 44 del Código,
expresándose en la copia a que esta norma se refiere, además del
mandamiento, la designación del día, hora y lugar que fije el ministro
de fe para practicar el requerimiento.

Si el deudor no concurre a esa citación, el requerimiento se efectúa de


inmediato y sin más trámite el embargo.
Recordemos, que cuando una persona no es habida, luego de buscada
en dos días distintos en su habitación o en el lugar donde habitualnpnte
ejerce su industria, profesión o empleo, se debe acreditar que ella se
encuentra en el lugar del juicio y cuál es su morada o lugar dónde
ejerce su industria, profesión o empleo, bastando para comprobar estas
circunstancias la debida certificación del ministro de fe.

A continuación, el tribunal ordena que la notificación se haga entregando


las copias de la demanda y su resolución a cualquier persona adulta que
se encuentre en la morada o en el lugar donde la persona que se va a
notificar ejerce su industria, profesión o empleo, o bien, dejando las
copias en la forma que el artículo 44 señala.

Pues bien, en el juicio ejecutivo, además de esas copias, cuando la


notificación se realiza por el articulo 44, debe expresarse el día, hora y
lugar que fije el ministro de fe para practicar el requerimiento, lo que se
conoce como “cédula de espera” .

Por último, en aquellos casos en que el deudor haya sido notificado


personalmente o por el artículo 44 para otra gestión anterior al
requerimiento, se procederá a él y a los demás trámites del juicio de

392
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

acuerdo a las reglas generales, es decir, mediante notificaciones por


cédula o por el estado diario,

En este caso, la designación de domicilio que debe hacer el deudor


debe serlo dentro de los dos días subsiguientes a la notificación o en su
primera gestión si alguna hace antes de vencido ese plazo.

En cuanto a la notificación tácita, de que trata el inciso segundo del


artículo 55 del Código de Procedimiento Civil, la jurisprudencia ha
declarado que es improcedente y ha declarado la nulidad de lo obrado
en autos en un juicio ejecutivo “por no haberse emplazado válidamente
a una de las demandadas, pues su notificación por el solo ministerio de
la ley en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 55 del
Código de Procedimiento Civil, si bien produjo el efecto de tener por
notificada a la ejecutada de la demanda ejecutiva, no ha podido producir
el efecto de tenerla por requerida de pago”.

2°, Orden de embargar bienes del deudor en cantidad suficiente para


cubrir la deuda con sus intereses y ios costas, si no paga en el acto. (N° 2)

La firm a delju ez y la del secretario►

Un modelo de mandamiento de ejecución con las menciones esenciales,


es el siguiente:

“Santiago, veinte de abril de dos mil cinco.


Un Ministro de Fe requerirá a don xxxxxxxxxxxxx, médico, para que
en el acto de la intimación pague al Banco de Panamá o a quien sus
derechos represente, la suma de $6.000.000 (seis millones de pesos),
más intereses y costas.

No verificado el pago, trábese embargo sobre bienes suficientes del


deudor de conformidad a la ley, designándosele depositario provisional
de ios bienes que se embarguen bajo su responsabilidad legal, debiendo
darse estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 450 del Código
de Procedimiento Civil.

393
JORGE DA NI LO CORREA SELAM É

Así se ordenó por resolución de dieciocho de abril de dos mil dos.”

(firma del Secretario) (firma del ju e z )” .

A. 1 .2 .- Menciones Accidentales

I o. La designación de un depositario provisional que deberá recaer


en la persona que, bajo su responsabilidad, designe el acreedor o en
persona de reconocida honorabilidad y solvencia, si el acreedor n o la
ha indicado. E l acreedor, asim ism o, puede designar com o depositario
a l m ism o deudor o pedir que no se designe depositario. (N ° 3%

Esta mención es accidental, pues, si nada se dice en el mandamiento,


hace las veces de depositario el deudor.
En todo caso, no pueden ser depositarios los empleados o dependientes
del tribunal ni las personas que desempeñen el m ism o cargo de
depositario en tres o más juicios seguidos ante el mismo juzgado.

2 o. La designación de la especie sóbre la cu a l recae la ejecución o de


los bienes que sea necesario embargar si el acreedor los in d ica en la
demanda ejecutiva. (Art. 443)

La mención es accidental, pues para que el mandamiento la contenga,


debe tratarse de la especie sobre la que recae la ejecución (por ejemplo,
una camioneta) o bien que el acreedor señale bienes para el embargo, si
la ejecución no recae sobre la especie debida. Si el acreedor no señala
los bienes, se procede en la forma que se verá más adelante al tratar del
embargo

3*. L a orden de pedir el auxilio de la fu erza publica para proceder


al embargo, si el acreedor lo ha pedido y el tribunal estim a que hay
fundado tem or de que el m andam iento sea desobedecido. (A rt 443
inciso final).

La mención es accidental ya que deben reunirse esos requisitos para


que el mandamiento la contenga.

394
CURSO D E DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

En la práctica, los tribunales esperan que el ministro de fe certifique que


ha habido oposición al embargo, para decretar el auxilio de la fuerza
pública.

Al modelo de mandamiento de ejecución señalado, entonces, se ie


deberían agregar alguna o algunas de las menciones accidentales
estudiadas,
b) Em bargo

Es una actuación judicial que consiste en tomar bienes del deudor,


previa orden del tribunal, hecha por un ministro de fe, con el objeto de
pagar con ellos al acreedor o para venderlos y luego pagarle.

b. L- Bienes que pueden em bargarse

El maestro Couture enseña que un “patrimonio ejecutable constituye


un presupuesto de la ejecución forzada, en el sentido de que sin él la
coerción se hace difícilmente concebible” .

Y agrega; “En un comienzo, la persona humana responde de las deudas


con su propia vida. Esto ocurre no sólo como forma de venganza privada,
sino también en algunos derechos primitivos, como el germánico, en el
cual el no pagar las deudas es una afrenta al acreedor. El ofendido pide
y a veces obtiene la muerte de su deudor

En una etapa más avanzada, la muerte se sustituye con la esclavitud. El


deudor pierde su libertad civil y con su trabajo debe pagar sus deudas.

También esta etapa es superada; pero subsiste la prisión por deudas


como resabio de ella.

La responsabilidad patrimonial sustituye, en el derecho moderno, a la


responsabilidad personal. El precepto contenido en los códigos, indica
que los bienes del deudor constituyen la garantía común de todos sus
acreedores. La única excepción es la de los bienes inembargables. Y
aquí se produce una nueva instancia de humanización del derecho”.

395
JORGE DANILO CORREA SELAM É

Y concluye el maestro: “No faltará quien vea en esta circunstancia


una manifestación de debilitamiento del derecho y de la creciente
irresponsabilidad del mundo moderno. Pero frente a ellos habrá siempre
otros que consideran, a nuestro criterio con justa retzon, que el derecho
progresa en la medida en que se humaniza; y que en un orden social
injusto, la justicia sólo se logra amparando a los débiles. Es esto, por
supuesto, un problema de grados, que va desde un mínimo inicuo hasta
un máximo que puede también serlo en sentido opuesto. Pero el derecho
que aspira a tutelar la persona humana, salvaguardando su dignidad, no
sólo no declina ni está en crisis, sino que se supera a sí mismo” .

En nuestra legislación, la regla general es que pueden embargarse todos


los bienes del deudor, cualquiera que sea su clase y naturaleza, y la
inembargabilidad, constituye la excepción.

Sobre el particular, los artículos 445 del Código de Procedimiento Civil


y 1618 del Código Civil señalan cuales son los bienes inembargables.

b. 2.- Personas que pueden señalar bienes para el em bargo

Io. En primer lugar, el derecho lo tiene el acreedor y para ejercerlo tiene


dos oportunidades:

a) Señalarlos en la demanda ejecutiva, o

b) Concurrir a la diligencia del embargo y en ese momento señalar


bienes. (Art. 447 C. P C.)

2o. En segundo lugar, no designando bienes el acreedor, el embargo


se hace sobre los bienes que el deudor presente, sí en concepto del
ministro de fe son suficientes o si no lo son, no hay otros bienes. (Art.
448 C. P C .)

3o. En tercer lugar, no designando bienes ni el acreedor ni el deudor,1


los bienes a embargar los señala el ministro de fe el cual debe seguir el
siguiente orden:
(1) Dinero;

396
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

(2) Otros bienes muebles;

(3) Bienes Raíces.

Si el embargo recae sobre bienes raíces o derechos reales constituidos


en ellos, no produce efecto alguno legal respecto de terceros sino desde
la fecha en que se inscriba en el registro del Conservador de Bienes
Raíces donde estén situados los bienes. El ministro de fe que practique
el embargo, debe requerir la inscripción inmediatamente y firmará con
el Conservador y retirará la diligencia en el plazo de 24:00 horas. (Art.
453 C P. C ); y

(4) Salarios y pensiones. (Art. 449 C. P C.)

Al respecto, el artículo 90 del Estatuto Administrativo (Ley 18.834)


permite el embargo de las remuneraciones de los empleados públicos
hasta por un 50% por juicios de alimentos; o a requerimiento del Fisco
o de la institución a que pertenezca el funcionario para hacer efectiva
su responsabilidad civil por actos ejecutados en contravención a sus
obligaciones funcionarías.
Por su parte, el artículo 57 del Código del Trabajo señala que las
remuneraciones de los trabajadores son inembargables, pero, puede
embargarse la parte de las remuneraciones que exceda de 56 unidades
de fomento.

Tratándose de pensiones alimenticias y de delitos de defraudación,


hurto o robo cometidos por el trabajador en contra del empleador, puede
embargarse la remuneración hasta el 50% de la misma.

b. 3.- Manera de efectuarse el embargo

* El embargo se entiende hecho por la entrega real o simbólica de los


bienes al depositario que se designe, aunque éste los deje en poder del
mismo deudor. (Art. 450)
A falta de depositario designado por el juez, hace las veces de tal el
propio deudor hasta que no se designe un depositario distinto.

397
JORGE DANILO CORREA SELAM É

El ministro de fe que practique el embargo debe levantar un acta de ía


diligencia, la que señalará el lugar y hora en que ella se trabó, contendrá
la expresión individual y detallada de los bienes embargados e indicará
si fue necesario o no el auxilio de Ja fuerza pública para efectuarlo y de
haberlo sido, la identificación del o dé los funcionarios que intervinieron
en la diligencia.

Asimismo, debe dejar constancia de toda alegación que haga un tercero


invocando la calidad de dueño o poseedor del bien embargado.

La entrega al depositario la hace el deudor, y si éste no concurre a la


diligencia o si se niega a hacerla, procede el ministro de fe, incluso
asesorado por la fuerza pública. (Arts. 452 y 443 inciso final C. P. C.)

Tratándose de bienes muebles, el acta debe indicar su especie, calidad


y estado de conservación y todo otro antecedente o especificación
necesarios para su debida singularización, tales como, marca, número
de fábrica y serie, colores y dimensiones aproximadas.

Tratándose de bienes inmuebles, ellos se individualizarán por su


ubicación y los datos de la respectiva inscripción de dominio, además
de inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces.

El acta debe ser suscrita por el ministro de fe que practicó la diligencia


y por el depositario, acreedor o deudor que hayan concurrido y deseen
firmar.

Verificado el embargo, el ministro de fe entregará inmediatamente la


diligencia en la secretaría y el secretario dejará testimonio del día en que
la recibe. En caso de inmuebles, la entrega se verificará inmediatamente
después de practicada la inscripción en el Conservador. (Art. 455).

El retiro de las especies no puede decretarse sino hasta transcurridos


10 días desde la fecha de la traba del embargo, salvo que el juez, por
resolución fundada, ordene otra cosa. (Art. 455)
■¡y

398
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Sin que se afecte la validez del embargo, el ministro de fe debe enviar


carta certificada al ejecutado comunicándole el hecho del embargo,
dentro de los 2 días siguientes de la fecha de la diligencia o del día
en que se reabra la oficina de correo, sí ésta se hubiere efectuado en
domingo o festivo, debiéndose dejar constancia de ello en el expediente
en la forma señalada en el artículo 46.

Toda infracción a estas normas hace responsable al ministro de fe de


los daños y perjuicios que se originen y el tribunal, previa audiencia del
afectado, debe imponerle alguna medida disciplinaria

Ahora bien, hay casos en que la entrega no se produce pero el embargo


se entiende válidamente efectuado. Estos casos son:

1 - Cuando la ejecución recae sobre una empresa o establecimiento


mercantil o industrial o sobre cosa o conjunto de cosas que sean
complemento indispensable para su explotación: En estos casos, el
depositario pasa a ser interventor (Arts. 444 y 294 C. P. C.);

2.- Cuando la ejecución recae sobre el simple menaje de la casa


habitación del deudor: en este caso, las especies permanecen en poder
del deudor, como depositario, y se debe hacer inventario (Art. 444
inciso tercero);

3 - Cuando el embargo recae sobre dinero, alhajas, especies preciosas


o efectos públicos: en esta situación, el depósito se debe efectuar en
un Banco o en el Banco del Estado de Chile y el dinero en la cuenta
comente del tribunal. (Arts. 451 inciso final C. P. C. y 507 C. O. T ); y

4 - Cuando la cosa embargada se halle en poder de un tercero que se


oponga a la entrega alegando el derecho de gozarla a otro título que
el de dueño: en este caso, no se altera el goce hasta la enajenación,
ejerciendo el depositario los derechos que ejercía el deudor. (Art. 454
inciso primero C. P. C.)

b. 4.- Efectos del em bargo

399
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

1 - El deudor pierde la libre disposición de sus bienes, los que salen del
comercio humano y hay objeto ilícito en su enajenación (Art. 1464 C
Civil); y

2 - El deudor pierde la administración de los bienes la que pasa al


depositario. (Art 479 C P. C.)

b. 5.- Situaciones que pueden producirse respecto del embargo

Estas situaciones son la ampliación, la reducción, la sustitución y la


cesación del embargo y el reembargo.

b. 5.1.- Ampliación del embargo. (Art. 456 C. P C )

La ampliación del embargo consiste en extenderlo a otros bienes


diversos a los ya embargados, siempre que haya justo motivo para temer
que los bienes embargados no bastarán para cubrir la deuda y las costas.

La ley presume ese justo motivo:

a) Cuando el embargo ha recaído en bienes de difícil realización; y

b) Cuando se ha deducido cualquier tercería sobre los bienes embargados.

Es un derecho, entonces, del acreedor y puede solicitarlo en cualquier


estado del juicio.

Pedida la ampliación después de la sentencia definitiva, no será


necesario el pronunciamiento de una nueva sentencia para comprender
en la realización los bienes agregados al embargo.

b. 5. 2.- Reducción del em bargo. (Art. 447 C. P. C.)

La reducción es un derecho del deudor que consiste en solicitar la


eliminación de algunos bienes del embargo en razón de que los embargados
exceden a los bienes necesarios para responder a la demanda.

400
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAM EN DE GRADO

Como el Código nada dice respecto de la tramitación, se aplica la de los


incidentes.

b. 5.3.- Substitución del embargo. (A rt 457 C. P C.)

La substitución es un derecho del deudor que consiste en reemplazar un


bien embargado por dinero.

Debe tratarse de dinero y no procede cuando lo embargado es la especie


debida.

b. 5 .4.- Cesación del embargo. (Art. 490 C. P. C).

La cesación del embargo es un derecho del deudor y consiste en obtener


el total y completo alzamiento del embargo pagando la deuda y las costas.
En todo caso, este derecho debe ser ejercido antes del remate.

b. 5, 5.- Reembargo

El reembargo consiste en trabar dos o más embargos sobre un mismo


bien del deudor en base a diversos juicios. Esta situación aparece
reconocida en el artículo 528 del Código.

c) Entrega de los bienes al depositario

El depositario es la persona encargada de la administración de los bienes


embargados pues, con el embargo, el deudor pierde su administración.

Los bienes embargados se ponen a disposición del depositario


provisional y él, a su vez, los entrega al depositario definitivo.

El depositario se clasifica, entonces, en provisional y definitivo (Art.


451 C. P C.)

El depositario provisional es aquel que designa el acreedor en la


demanda ejecutiva, pudiendo ser el mismo deudor, y si no lo señala, lo
designa el tribunal.

401
JORGE DANILO CORREA SELAM É

El depositario definitivo es aquel designado por las partes en audiencia


verbal o por el juez en desacuerdo de ellas y a cuya disposición se
ponen los bienes embargados por parte del depositario provisional.

Si los bienes embargados se encuentran en territorios jurisdiccionales


distintos o consisten en especies de distinta naturaleza, puede nombrarse
más de un depositario. (Art. 451 C. P C.)

Cualquiera de las partes que ofrezca probar que el depositario no tiene


responsabilidad bastante, será oída.

Recordemos, en esta parte, que en conformidad al inciso final del


artículo 455 del Código de Procedimiento Civil, el retiro de las especies
no puede decretarse sino hasta transcurridos diez días desde la fecha
de la traba del embargo, a menos que el juez, por resolución fundada,
ordene otra cosa.

Ahora bien, la administración de los bienes embargados corre a cargo


del depositario (Art. 479 C. P. C.)

Si esos bienes son muebles, el depositariopuede trasladarlos al lugar que


crea más conveniente, salvo que el ejecutado caucione la conservación
de los mismos donde se encuentren, lo cual se entiende sin peijuicio de
lo señalado respecto a la forma de efectuar el embargo y a la situación
del dinero, alhajas, especies preciosas o efectos públicos embargados.
(Arts. 479 inciso final, 450 inciso primero y 451 inciso cuarto C. P. C.)

Toda cuestión relativa a la administración de ios bienes embargados 0 a


la venta de aquellos bienes muebles sujetos a corrupción o susceptibles
de próximo deterioro o cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa,
que se suscite entre el ejecutante o el ejecutado y el depositario, se
substanciará en audiencias verbales que tendrán lugar con solo el que
asista. (Art. 480 C. P. C.)

d) Remate de los bienes embargados

402
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

En aquellos casos en que la sentencia es de pago, es decir, cuando el


embargo ha recaído en dinero o en la especie debida, se ordena hacer
entrega de ellos al acreedor

En cambio, si la sentencia es de remate, los bienes embargados se deben


rematar para, con su producto, hacer pago al acreedor.

A la venta en remate público se le llama, también, venta en pública


subasta o realización de los bienes embargados.
Por ende, realizar los bienes embargados, quiere decir venderlos para
con su producto pagar al acreedor.

La realización o venta es distinta según si los bienes embargados


requieren o no de tasación previa para llevarla a efecto.

d. 1.- Bienes que no requieren de tasación previa

Bienes m uebles susceptibles de ser vendidos en m artillo, (Art. 482


C.P.C.)

Estos bienes muebles son aquellos que pueden venderse al mejor postor
y la venta se efectúa por el martiliero designado por el tribunal que
corresponda.

2 - Bienes m uebles sujetos a corrupción, o susceptibles de próxim o


deterioro, o cuya conservación sea d ifícil o m uy dispendiosa, (Art.
483 C. P C .)

En estos casos, la venta la efectúa el depositario en la forma más


conveniente y con autorización judicial.

2 - Los efectos de comercio realizables en el acto, (Art. 484 C. P. C.)

Estos efectos son los valores mobiliarios (acciones, bonos, etc.) que
pueden venderse de inmediato por tener una cotización y compradores.

La venta de estos efectos se hace por un corredor el que es nombrado en


la misma forma en que se nombra a los peritos.

403
JORGE DAN! LO CORREA SELAM É

En estos tres casos, el martiliero, el depositario o el corredor, deben


consignar en la cuenta corriente del tribunal el valor obtenido, previa
deducción de los gastos y honorarios.

d. 2.- Bienes que requieren de tasación previa

Todos los demás bienes, requieren de tasación previa y se venden en remate


público ante el tribunal que conoce de la ejecución o ante el tribunal dentro
de cuya jurisdicción estén situados esos bienes, cuando así se resuelva a
petición de parte y por motivos fundados. (Art. 485 C. P. C.)

Como dijimos, a la venta en remate público también se le denomina


pública subasta y para que ella sea válida deben cumplirse las siguientes
formalidades:
(1) Tasación; (2) Determinación de las Bases; (3) Fijación del día y
hora; (4) Publicidad; (5) Citación de los acreedores hipotecarios, si los
hubiere; y (6) Autorización judicial o de ios acreedores embargantes,
en su caso.

(1) Tasación: es aquella que figura en el rol de avalúos que esté vigente
para los efectos de la contribución de haberse, a menos que el ejecutado
solicite que se haga nueva tasación. (Art. 486 C. P. C.)

Se trata, entonces, del avalúo para los efectos del pago del Impuesto
Territorial y se acredita con un certificado que otorga el Servicio de
Impuestos Internos.

Si el deudor solicita que se efectúe nueva tasación, es decir, se opone


a aquella que figura en dicho certificado dentro del plazo de la citación
que se le confiera, la tasación se practicará por peritos nombrados
de acuerdo a las reglas generales, haciéndose el nombramiento en la
audiencia del segundo día hábil después de notificada la sentencia sin
necesidad de nueva notificación.

En el caso que la designación de peritos la haga el tribunal, ella no


puede recaer en empleados o dependientes a cualquier título del mismo
tribunal.

404
CURSO D E DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Puesta en conocimiento de las partes la tasación practicada por los


peritos, ellas tienen el término de 3 días para impugnarla, dándose
traslado de la impugnación de cada parte a la otra por el mismo término.
(Alt. 486 C. P C.)

Transcurridos los plazos anteriores, y aun cuando no se hayan evacuado


los traslados de las impugnaciones, el tribunal resuelve sobre ellas,
aprobando la tasación; mandando que se rectifique por el mismo o
por otro perito la tasación; o bien, fijando el tribunal por sí mismo el
justiprecio de los bienes.

Las resoluciones que se dicten son inapelables. (Art. 487 C. P. €.)

Si el tribunal manda rectificar la tasación, debe expresar los puntos


sobre que deba recaer la rectificación y practicada ésta, se tiene por
aprobada, sin aceptarse nuevos reclamos.

Por último, en este punto, cabe advertir que la tasación conforme al rol
de avalúos tiene lugar tratándose de inmuebles, pues, si se trata de otros
bienes que requieran tasación, ésta se efectúa por peritos.

(2) D eterm inación de las Bases para e l rem ate público: las bases son
las condiciones en conformidad a las cuales se llevará a efecto la venta
de los bienes embargados.

Las bases se refieren al mínimo para las posturas, la forma de la venta,


si ésta es libre no de gravámenes, etc.

Para determinar las bases, prima la voluntad de las partes, proponiéndolas


el ejecutante y se agregan con citación. El tribunal resuelve sobre la
oposición de plano consultando la mayor facilidad y el mejor resultado
de la enajenación (Art. 491 C. P. C )

Solamente en caso de desacuerdo entre las partes resuelve el juez, pero,


tiene las siguientes limitaciones:

405
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

a) El precio debe pagarse al contado (A rt 491 C. P. C);

b) No se admiten posturas que bajen de los dos tercios de la tasación


(Art. 493 C. P. €.); y

c) Para tomar parte en el remate, todo postor debe rendir caución


suficiente, calificada por el tribunal, para responder de que se llevará a
efecto Ja compra de los bienes rematados. (Art. 494 C P €.)

(3) Fijación del día y hora: aprobada la tasación, se señala día y hora
para la subasta por el juez. (Art. 488 C. P. C.)

Se entiende, asimismo, que también deben estar aprobadas las bases del
remate.

(4) Publicidad: el remate, con el señalamiento del día y hora en que debe
tener lugar, debe anunciarse por medio de avisos (Art. 489 C P C .)

Respecto de los avisos existen Jas siguientes normas:

(1) Los redacta el secretario y deben contener los datos necesarios para
identificar los bienes que van a rematarse (Art. 489 C. P. C );

(2) Se deben publicar, a lo menos, por cuatro veces en un diario de


la comuna en que tenga su asiento el tribunal, o de la capital de la
provincia o de la capital de la región, si en aquélla no lo hubiere. Si los
bienes están en otra comuna, eJ remate se anunciará también en ella o en
la capital de la respectiva región, si fuere el caso, por el mismo tiempo
y en la misma forma;

(3) Los avisos pueden publicarse en días inhábiles, lo que constituye


una excepción al artículo 59 del Código; y

(4) El primero délos avisos debe publicarse con 15 días de anticipación,


como mínimo, a la fecha del remate, sin descontar los días inhábiles, lo
que es una excepción al artículo 66.

406
CURSO DE 5 S 2 ECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Las publicaciones cumplen dos finalidades. En primer lugar, es la de


publicidad, pues se difunde y se hace notorio que el acto del remate
se verificará. En segundo término, las publicaciones constituyen un
medio de propaganda del acto para atraer a aquellos que puedan estar
interesados en los bienes.

(5) Citación de los acreedores hipotecarios, si los hubiere: esta


formalidad rige cuando el bien es un inmueble y se encuentra gravado
con una o más hipotecas.

La citación de los acreedores hipotecarios la exige el artículo 2428 del


Código Civil, que consagra el derecho de persecución que tienen los
acreedores hipotecarios sobre la finca hipotecada en manos de quien se
encuentre, derecho que se extingue con la hipoteca cuando concurren
ios siguientes requisitos:
a) Que el inmueble se venda en subasta pública ordenada por el juez:
es decir, se trata de una venta forzada, pues si el remate es público y
voluntario, no extingue las hipotecas;

b) Que los acreedores hipotecarios hayan sido citados personalmente: en


este caso, “citación” implica notificar personalmente a los acreedores, y
se les cita, para que concurran al remate en resguardo de sus derechos; y

c) Que haya transcurrido el término de emplazamiento entre la citación


y el remate público: a falta de norma expresa, término de emplazamiento
es aquel que se confiere para contestar la demanda en el juicio ordinario.
Ahora bien, el citado artículo 2428 del Código Civil, en cuanto
señala que con la citación de los acreedores hipotecarios se extinguen
las hipotecas, aparece disminuido por el artículo 492 del Código de
Procedimiento Civil.

En efecto, este artículo indica que el acreedor hipotecario citado, en la


forma señalada, podrá. (1) exigir el pago de sus créditos sobre el precio
del remate según sus grados; o (2) conservar sus hipotecas sobre la finca
subastada, siempre que sus créditos no estén devengados.

Si el acreedor hipotecario nada dice dentro del término de emplazamiento,

407
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

se entiende que opta por ser pagado sobre el precio de la subasta.

Por último, si los acreedores hipotecarios no han sido citados en la


forma anotada, ellos conservan intactos sus créditos y el derecho de
persecución.

(6) Autorización ju d icia l o de los acreedores embargantes, en su caso:


si el predio embargado tiene otros embargos (reembargo) no puede ser
subastado sin autorización del juez que decretó ese otro embargo o sin
que el acreedor en cuyo favor se decretó ese embargo consienta en ello,
bajo pena de nulidad por objeto ilícito. (A rt 1464 N° 3 C. Civil)

d . 3 .- E l r e m a te p ú b lic o

El remate es la “venta o subasta de bienes, mediante puja entre los


concurrentes, bajo condición implícita de aceptarse como precio la
oferta mayor”.

Una vez cumplidas las formalidades anteriores, se lleva a efecto el


remate ante el tribunal que conoce de la ejecución o ante el tribunal
dentro de cuya jurisdicción estén situados los bienes, si así se resuelve
a solicitud de parte y por motivos fundados. (Art. 485 C. P. C.)
En primer lugar, se deben calificar las cauciones y el remate comienza
por el mínimo señalado en las bases o por los 2/3 de la tasación.

Lo anterior, por cuanto todo postor, para tomar parte en el remate, debe
rendir caución suficiente, calificada por el tribunal, sin ulterior recurso,
para responder que se llevará a cabo la compra de los bienes rematados.
La caución será equivalente al 10% de la valoración de los bienes y
subsistirá hasta que se otorgue la escritura definitiva de compraventa
o se deposite a la orden del tribunal el precio o parte de él que deba
pagarse de contado. (Art. 494 C. P. C.)

Si no se consigna el precio del remate en la oportunidad fijada en las


bases, las que el secretario hará saber en el momento de la licitación o el
subastador no suscribe la escritura definitiva de compraventa, el remate
queda sin efecto y se hace efectiva la caución.

408
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAMEN DE GRADO

El valor de la caución, deducido el monto de los gastos del remate, se


abona en un 50% al crédito y el 50% restante queda a beneficio de la
Corporación Administrativa del Poder Judicial.

El precio de los bienes que se rematen deberá pagarse al contado, salvo


que las partes lo acuerden de otra forma o que el tribunal, por motivos
fundados, resuelva otra cosa. (A rt 491 C. P. C.)

El bien se adjudica al postor que ofrece más, celebrándose un verdadero


contrato de compraventa, pero, para que esa compraventa quede
perfecta se requiere: (1) El acta de remate; y (2) La escritura pública de
compraventa o adjudicación en remate.

(1) E l acta de remate


Si la venta en remate recae sobre bienes raíces, servidumbres o censos
o sobre una sucesión hereditaria, debe extenderse una acta de remate en
el registro del secretario, firmado por éste, el juez y el rematante. (Art.
495 inciso primero C. P C.)

Los secretarios que no sean también notarios deben llevar un registro


de remates en el cual deben asentar las actas de remate. (Art, 495 inciso
final C. P C . )

En todo caso, en el proceso se debe dejar un extracto del acta de remate.


(Art. 498 C. P. C j

El acta de remate vale como escritura pública, para el efecto del artículo
1801 del Código Civil, esto es, para que la venta se repute perfecta por
haber convenido las partes en la cosa y en el precio, pero se extiende
sin perjuicio de otorgarse dentro de tercero día la escritura pública
definitiva con inserción de los antecedentes necesarios y con los demás
requisitos legales.

Si la venta en remate recae sobre otros bienes, el acta de remate se


extiende en el mismo proceso.

(2) La escritura publica de compraventa o adjudicación en rem ate

409
JORGE DA NI LO CORREA SELAM É

Com o se señaló anteriormente, la escritura pública debe extenderse


dentro de tercero día, previo pago del precio, si éste fuere al contado, el
que se consigna en la cuenta corriente del tribunal.

El subastador, al pedir la extensión de la escritura pública, debe solicitar


el alzamiento de los embargos y la cancelación de las hipotecas que
recayeren sobre el bien subastado.

La escritura definitiva de compraventa debe ser suscrita por el rematante


y por el juez, como representante legal del vendedor, entendiéndose
autorizado el subastador para requerir y firmar por sí solo la inscripción
en el Conservador, aun sin mención expresa de esta facultad.
El juez, asimismo, debe cumplir con la obligación de entregar el bien
adjudicado, como se analizará más adelante.

Para los efectos de la inscripción, el Conservador solamente admitirá la


escritura definitiva de compraventa. (Art. 497 C. P. C.)

Por último, la sanción que contempla la ley por la no consignación del


precio o por no suscribir la escritura pública, consiste, en primer lugar,
en que el remate queda sin efecto y, en segundo, que se hace efectiva la
caución en la forma ya anotada. (Art. 494 inciso segundo C. P. C.j

d. 4.- Frustración de la subasta. A djudicación de los bienes o


realización de nuevos remates

La subasta puede frustrarse el día señalado por diversas causas,


tales como, referentes al trámite procesal, por el cumplimiento de la
obligación, por la influencia de otros procesos sobre la ejecución y por
circunstancias propias de ella.

En lo relativo a estas últimas, la ley señala que si no se presentan


postores el día señalado, el acreedor puede solicitar, a su elección.

a) Que se le adjudiquen a él los bienes embargados por los 2/3 de la


tasación.

410
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Si la ejecución fuere en moneda extranjera, para hacer uso de este


derecho, el ejecutante debe hacer liquidar su crédito en moneda nacional
al tipo medio de cambio libre que certifique un Banco de la plaza. (Art.
500 inciso final C. P C.); o

b) Que se reduzca prudencialmente por el tribunal el avalúo aprobado,


reducción que no podrá exceder de una tercera parte de ese avalúo. (Art.
499 C. P C . )

En este caso, también es preciso efectuar la publicación de avisos del


remate pero, reduciéndose a la mitad los plazos fijados para ellos. Con
todo, no habrá reducción de plazos, si han transcurrido más de tres
meses desde el día designado para el anterior remate hasta aquel en que
se solicite la nueva subasta. (Art. 502 C. P. C.)

Si en ese segundo rem ate tampoco se presentan postores, el acreedor


puede solicitar:

a) Que se le adjudiquen los bienes por los 2/3 del avalúo.

Si la ejecución fuere en moneda extranjera, para hacer uso de este


derecho, el ejecutante debe hacer liquidar su crédito en moneda nacional
al tipo medio de cambio libre que certifique un Banco de la plaza. (Art.
500 inciso final C. P. C );

b) Que se pongan por tercera vez a remate por el precio que el tribunal
designe.

Igualmente es preciso efectuar la publicación de avisos del remate pero,


reduciéndose a la mitad los plazos fijados para ellos. Con todo, no habrá
reducción de plazos, si han transcurrido más de tres meses desde el día
designado para el anterior remate hasta aquel en que se solicite la nueva
subasta. (Art. 502 C. P. C ); y

c) Que se le entreguen en prenda pretoria los bienes embargados, pero


el deudor puede, en este caso, solicitar que se pongan por última vez
a remate los bienes sin mínimo para las posturas. También es preciso
efectuar la publicación de avisos del remate pero, reduciéndose a la

411
JORGE DA NI LO CORREA SELAMÉ

mitad los plazos fijados para ellos. Con todo, no habrá reducción de
plazos, si han transcurrido más de tres meses desde el día designado
para el anterior remate hasta aquel en que se solicite la nueva subasta.
(Arte. 500, 501 y 502 C. P. C.)

La prenda pretoria es un contrato celebrado por medio de la justicia por


el que se entrega al acreedor una cosa mueble o inmueble, embargada
en una ejecución, para que se pague con sus frutos.

Como se advierte, es similar al contrato de anticresis que señala el


artículo 2435 del Código Civil en virtud del cual se entrega al acreedor
una cosa raíz para que se pague con sus frutos.

d. 5.- N ulidad del remate publico

Naturaleza jurídica de la venta en rem ate público a terceros: en Chile


se dice que la venta en remate público presenta un doble carácter: desde
el punto de vista del Derecho Civil, es un “contrato” de compraventa en
el que actúa, como comprador, el subastador y, como vendedor, el juez,
en representación legal del deudor o ejecutado.

Desde el punto del Derecho Procesal, el remate es un conjunto de


actuaciones que integran un juicio ejecutivo.

En conformidad a lo anterior, si existen vicios que anulen el remate, en


lo civil, se deben alegar iniciando el juicio correspondiente; y si esos
vicios se producen en el aspecto procesal, ellos deben alegarse a través
de un incidente de nulidad procesal, el cual puede promoverse hasta
antes que la resolución que ordenó extender la escritura pública quede
ejecutoriada, pues si ella lo está, se sanea todo posible vicio o defecto
formal.

Naturaleza jurídica de la adjudicación del inm ueble por el ejecutante:


igualmente, cuando el ejecutante que interviene en la subasta, s |
adjudica el inmueble embargado con cargo a su crédito, también se hal
dicho que se está en presencia de un contrato de compraventa.

412
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Entrega del bien subastado al adjudicatario: por último, en cuanto a la


entrega del bien subastado al adjudicatario, el juez, como representante
legal del deudor, debe efectuarla, según lo sostiene la jurisprudencia
reiterada de los tribunales.

e) C onsignación del valor de los bienes

Los fondos que resulten de la realización de los bienes embargados se


consignarán directamente por los compradores, o por los arrendatarios
(en el caso de la letra (i) consignada más arriba en las normas referentes
a la prenda pretoria), a la orden del tribunal que conozca de la ejecución,
en la cuenta corriente del mismo. (Arts. 509 C. P. C. y 517 C. O. T.)
Si se ha interpuesto apelación de la sentencia, no puede procederse al
pago al ejecutante, pendiente el recurso, sino en caso de que caucione las
resultas del recurso o que en contra de la sentencia se haya interpuesto
recurso de casación en la forma o en el fondo, como se estudió al tratar
del cumplimiento de las sentencias que se dictan en el juicio ejecutivo.
(Art. 509 inciso final C. P. C.)

í) Liquidación del crédito y las costas

El artículo 510 del Código preceptúa que “ejecutoriada la sentencia


definitiva y realizados los bienes embargados” se debe hacer la
liquidación del crédito. Igual norma rige cuando se ha interpuesto
apelación de la sentencia, en que no puede hacerse pago al ejecutante,
pendiente el recurso, sino en caso de que caucione las resultas del
mismo.

Liquidar el crédito significa determinar a cuando asciende él por


concepto de capital y de intereses. Luego, se determinan las costas que
sean de cargo del deudor.

Por otra parte, como ha expirado el cargo del depositario, éste debe
rendir cuenta de su administración y el tribunal le fijará su remuneración.
(Arts. 514 y 5 ló C. P. C.)

413
JORGE DANILO CORREA SELAMÉ

g) Pago al acreedor

Practicada ia liquidación, se ordena hacer pago al acreedor con el dinero


embargado o con el que resulte de la realización de los bienes de otra
clase comprendidos en la ejecución

Si la ejecución fuere en moneda extranjera, el tribunal pondrá a


disposición del depositario los fondos embargados en moneda
diferente a la adeudada sobre los cuales hubiere recaído el embargo
y los provenientes de la realización de bienes del deudor en cantidad
suficiente, a fin de que, por intermedio de un Banco de la plaza, se
conviertan en la moneda extranjera que corresponda, diligencia que
también puede ser cometida al secretario. (Art. 511 C. P. C.)
Si el embargo se ha trabado sobre la especie debida, una vez ejecutoriada
la sentencia de pago se ordenará su entrega al ejecutante. (Art. 512 C.
PC)

Sin estar completamente reintegrado el ejecutante, no pueden aplicarse


las sumas producidas por los bienes embargados a ningún otro objeto
que no haya sido declarado preferente por sentencia ejecutoriada. (Art.
513 inciso primero C. P. C.)

Las costas procedentes de la ejecución gozan de preferencia aun sobre


el crédito mismo. De igual preferencia goza la remuneración del
depositario. (Arts. 513 y 516 inciso segundo C. P C.)

TEMA 32
LA COSA JUZGADA EN EL JUICIO EJECUTIVO.
EXCEPCIONES

La sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo, una vez firme o


ejecutoriada, produce acción y excepción de cosa juzgada (Art. 175 C.
P C .)

414
CURSO DE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE ORADO

Por ende, por una parte, puede cumplirse y, por la otra, impide que en
un nuevo juicio ejecutivo u ordinario vuelva a discutirse lo resuelto.
Ahora bien, aun cuando lo dicho se desprende de las normas comunes,
el artículo 478 del Código dispone que la sentencia recaída en el juicio
ejecutivo produce cosa juzgada en el juicio ordinario, tanto respecto del
ejecutante como del ejecutado.

Sin embargo, tales normas sobre la cosa juzgada de la sentencia dictada


en el juicio ejecutivo frente a un nuevo juicio de este tipo como frente a
un juicio ordinario, admiten excepciones.

Esas excepciones están constituidas por la renovación de la acción


ejecutiva y por la reserva de derechos.

1.- LA RENOVACIÓN DE LA ACCIÓ N EJECUTIVA

La renovación de la acción ejecutiva consiste en que una acción ejecutiva


que ha sido rechazada, puede promoverse nuevamente, en razón de que
ese rechazo se ha basado en que se han acogido algunas excepciones de
carácter dilatorio. (Art. 477)
Tales excepciones son:

a) Incompetencia del tribunal (Art. 464 N° 1 C. P. C.);

b) Incapacidad (Art. 464 N° 2 C. P. C );

c) Ineptitud del libelo (Art. 464 N° 4 C. P. C.); y

d) Falta de oportunidad en la ejecución. (Art. 464 N° 7 C. P. C.)

Aun cuando hemos señalado que la excepción de “falta de oportunidad


en la ejecución” se contempla en el N° 7 del artículo 464 del Código, la
doctrina discute respecto del alcance de ella.

En consecuencia, si la demanda ejecutiva se ha rechazado por haberse


acogido una o todas estas excepciones, el ejecutante puede iniciar otro

415
JORGE DANILO CORREA SELAM É

juicio ejecutivo una vez subsanado el motivo que posibilitó que se diera
lugar a la excepción

2.- LA RESERVA D I DERECHOS

La reserva de derechos es la facultad que la ley da a las partes para que


puedan deducir el derecho reservado en un juicio ordinario y dentro del
plazo que ella señala.

La reserva, entonces, compete tanto al ejecutante como al ejecutado


denominándose, en el primer caso, reserva de acciones, y en el segundo,
reserva de excepciones y resulta procedente únicamente para volver a
demandar en un juicio ordinario y no en uno ejecutivo.

a) Reserva de derechos o acciones del ejecutante

El ejecutante puede efectuar reserva de sus acciones en dos


oportunidades: (Arts. 467, 473 y 478 C. P. C.)

(a) E n el plazo para contestar las excepciones. (Art. 467 C. P. C.)

En ese plazo el ejecutante puede desistirse de la demanda ejecutiva con


reserva de su derecho para entablar acción ordinaria sobre los mismos
puntos que han sido materia de aquélla.

Es un desistimiento diferente al que regula el artículo 148 pues debe ser


aprobado de inmediato por el tribunal.

Efectos:

(1) El ejecutante pierde el derecho para deducir nueva acción ejecutiva;

(2) Quedan sin valor el embargo y las demás resoluciones dictadas; y

(3) El ejecutante debe responder de los perjuicios que se hayan causado


con la demanda ejecutiva, salvo lo que se resuelva en el juicio ordinario.

416
CURSO DE DERECHO PRO CESAL PARA EXAMEN DE GRADO

Plazo para dem andar en juicio ordinario: la ley no lo señala

(b) A ntes de dictarse sentencia. (Art. 478 C. P. C.)

El Código habla de “antes de dictarse sentencia en el juicio ejecutivo”.


Sobre ello, debe precisarse que la oportunidad se extiende hasta la
citación para oír sentencia pues, posteriormente, no se admiten escritos
ni pruebas de ningún género, salvo las excepciones legales entre las que
no se encuentra la reserva de derechos. (Arts. 478 inciso segundo y 433
C.P. C.)

Asimismo, debe tratarse de antes de la dictación de sentencia definitiva


de primera instancia a fin de que resulte procedente el recurso de
apelación. De lo contrario, la causa podría fallarse en única instancia.
Resolución del tribunal: si las acciones se refieren a la existencia de la
obligación, el tribunal accederá a la reserva de ellas, si existen motivos
calificados.

Por el contrario, si las acciones no se refieren a la existencia de la


obligación que ha sido objeto de la ejecución, la reserva se concede
siempre.

La declaración de reserva de acciones se efectúa en la sentencia


definitiva en el evento que la demanda sea rechazada.

Sí se declara la reserva de acciones en la sentencia y ésta acoge,


además, la demanda, la sentencia será nula por contener decisiones
contradictorias.

Respecto de la naturaleza jurídica de la reserva de acciones, la


jurisprudencia ha sostenido que ella es la de ser una acción subsidiaria
de la acción principal.

Plazo para demandar en ju icio ordinario: el ejecutante debe demandar


en el plazo de 15 días contados desde que se le notifique la sentencia
definitiva, bajo pena de no ser admitida después.

417
JORGE DAN1LO CORREA SELAM É

b) R eserva de derechos o excepciones del ejecutado

Al igual que el ejecutante, el ejecutado tiene dos oportunidades para


efectuar la reserva de sus derechos o excepciones; (Arts. 473 y 478)

(a) A l deducir oposición a la ejecución. (Art. 473 C. P. C.)

El ejecutado debe deducir oposición a la ejecución, es decir, debe


oponer excepciones, y, en el mismo acto, debe exponer que no tiene los
medios de justificar su oposición en el término de prueba y que se le
reserve su derecho para el juicio ordinario. También, puede pedir que
no se haga pago al acreedor sin que caucione previamente las resultas
del juicio ordinario que iniciará.

En este caso, el tribunal dictará sentencia definitiva de pago o de remate


y accederá a la reserva de derechos y caución pedidas.

Plazo para demandar en ju icio ordinario: el ejecutado debe demandar


en el plazo de 15 días contados desde que se le notifique la sentencia
definitiva, y si no lo hace, se procede a ejecutar la sentencia sin previa
caución o queda cancelada la caución si la había solicitado.

(b) A ntes de dictarse sentencia. (Art. 478 C. P. C. )

Sobre el particular, cabe efectuar las mismas precisiones anotadas


respecto del término “antes de dictarse sentencia en el juicio ejecutivo”
y que ésta debe ser de primera instancia.

Resolución del tribunal: ahora bien, si el ejecutado en esta oportunidad


solicita la reserva de sus excepciones, y ellas se refieren a la existencia
de la obligación, el tribunal accederá a la reserva si existen motivos
calificados.

Si las excepciones no se refieren a la existencia de la obligación que ha


sido objeto de la ejecución, ella se concede siempre.
La declaración de reserva de excepciones se efectúa en la sentencia

418
CURSO OE DERECHO PROCESAL PARA EXAMEN DE GRADO

definitiva en el evento que la demanda sea acogida.

Si se declara la reserv a de excepciones