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DERECHO CIVIL
LECCION I
EL DERECHO: Concepto. El Derecho y la moral. Derecho Objetivo y Derecho subjetivo. Derecho Positivo y
Derecho Natural. Derecho Público y Derecho privado. Derecho Civil. Codificación. Distintas Escuelas. Código
Civil Paraguayo. Antecedentes. Fuentes del Código Civil Paraguayo. Plan del Código Civil.
EL DERECHO. CONCEPTO.
Para los romanos el derecho era el arte de lo bueno y lo equitativo (ars boni et aequi). Lo denominaban jus,
término empleado para indicar todo lo que era lícito. Recién a partir del siglo VI empezó a utilizarse la palabra
directum para indicar el conjunto de normas que orientan la vida humana por un camino recto o justo. Se
considera entonces, derecho no a la conducta humana, sino a la norma q la impone. Hoy ya no se confunde,
como en la época de los romanos, al derecho con la justicia, si bien son conceptos que tampoco pueden
separarse, pues no podrá haber justicia sin derecho. Autores modernos afirman que el derecho es una forma
de vida social.
Para el Prof. Moreno Rufinelli es el conjunto de principios y normas que hacen que el hombre pueda vivir en
justicia.
EL DERECHO Y LA MORAL.
Son disciplinas destinadas a reglar, la conducta del hombre. JEREMÍAS BENTHAM dice que derecho tiene
seguramente el mismo centro que la moral pero no la misma circunferencia, afirmando con esto que derecho
y moral se entrecruzan y superponen. La moral rige la conducta integral del ser humano sin reducirla a límites
ni fijarse si ella tiene o no influencia sobre sus semejantes en forma directa o indirecta. El Derecho por su
parte, solo juzga la conducta del hombre en cuanto ella trasciende su yo para proyectarse a la sociedad.
RECASENS SICHES manifiesta que la moral valora la conducta en si misma plenariamente, de modo
absoluto, radical, en la significación integral y ultima que tiene para la vida del sujeto, sin ninguna reserva ni
limitación. En cambio el derecho valora la conducta desde un punto de vista relativo, en cuanto al alcance que
tenga para los demás y para la sociedad.
En sentido objetivo la palabra Derecho significa el conjuntó de reglas establecidas para regir las relaciones de
los hombres en sociedad; es decir se concibe el derecho como norma de conducta (Derecho paraguayo,
francés, alemán, etc.)
En sentido subjetivo, es la facultad o poder del individuo que le permite realizar determinados actos, se lo
concibe como facultad de obrar. Por ejemplo, facultad de testar, que permite al hombre disponer de sus
bienes para después de su muerte
La norma agendi o derecho objetivo es, pues aquel al que se designa como conjunto de normas,
generalmente escritas, a las que debe ajustar el hombre su conducta, y del cual deriva la posibilidad que tiene
de realizar actos jurídicos. Tiene su origen en el Estado, que le da vida mediante la sanción de las normas
que se dictan para que la persona pueda hacer una cosa o que se abstengan de realizar algún acto
determinado
El Derecho subjetivo no es diferente ni antagónico al objetivo, ya que no hay sino un solo derecho, pero es
como si éste fuera una medalla de dos caras, en una está el objetivo y en la otra el subjetivo, que está
definido por CAPITANT como es la prerrogativa perteneciente a una persona y que le permite exigir de otra
prestaciones o abstenciones, o respecto de una situación de la que ella aprovecha.
DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO. El derecho positivo se divide, en cuanto a la esfera en que abarca, en
público y privado. Y tanto, el derecho público como el privado, pueden subdividirse en derecho interno e
internacional.
Esta clasificación ha sido discutida desde los romanos por el alcance que pretendía dársele. Ulpiano sostenía
que el derecho público es el que se ocupa de la cosa pública, de los intereses del Estado romano, y el privado
el que se ocupa de las cuestiones atinentes a los particulares, ciudadanos romanos. Ulpiano y los juristas
romanos consideraban ésta distinción pues creían que los intereses del Estado Romano y de los ciudadanos
romanos eran opuestos. Para el Prof. Moreno Ruffinelli, la nota distintiva es que en el derecho público hay un
interés del Estado comprometido. Como institución que regula, ordena y organiza un país, o como institución
que gobierna, y el derecho privado aquel en que desaparece el interés del Estado como tal, que fija las
relaciones de los habitantes de un país y de estos con el Estado actuando en pie de igualdad con los mismos,
en relaciones que pueden ser de diversa índole. Entre los doctrinarios contemporáneos, existe un fuerte
corriente que se opone a ésta distinción, a la que consideran artificial y anticientífica. Entre los eminentes
juristas opuestos a ésta división, en n ramos al maestro Roberto Dromi y a Jorge Vanossi. El derecho público
se subdivide en derecho constitucional, administrativo, penal etc., y el derecho privado en civil, comercial,
laboral etc.
DERECHO CIVIL.
Originariamente, en Roma, el derecho civil era el de los ciudadanos romanos, y el derecho de gentes era el
de los demás. Al derecho Civil se lo conocía también con el nombre de quiritario, ciudad equivalía a todo lo
que hoy llamamos Estado, de modo que "civil" aludía al derecho del Estado romano, comprendía el derecho
positivo, público o privado. Debieron transcurrir varios siglos a partir de aquellos tiempos para que se
precisase el concepto del derecho civil, que hoy día ya no abarca todo el derecho privado. Así el derecho civil
compre todas aquellas relaciones de derecho privado, es decir, de los particulares entre si y de estos con el
Estado en un plano de igualdad que no quedan reservadas a un ordenamiento especial. Se lo denomina
también por ello, derecho común.
CODIFICACION.
Consiste en la reunión orgánica y sistemática de disposiciones que se refieren a una misma materia de
derecho. Hasta el siglo XIX, la constante al respecto era la agrupación de las leyes, sin interesar mucho el
orden ni las materias. Entonces se tenían enormes colecciones jurídicas de carácter universal pero de muy
primitiva técnica legislativa. Ejemplo es el Código de JUSTINIANO del año 534, que fue una verdadera
compilación de distintas obras sancionadas por él durante su imperio. El movimiento codificador nació con
fuerza a fines del siglo XVIII, cuando un grupo de juristas franceses considero la necesidad de redactar un
código que reuniese en forma ordenada, sistemática y orgánica todas las cuestiones referentes al derecho
civil. El Código de Napoleón es uno de los monumentos jurídicos más importantes de la historia
Pueden distinguirse básicamente, las escuelas modernas de las tradicionales. Las escuelas tradicionales
propugnan la codificación por ramas (personas, obligaciones, sucesiones), sin distinguir en parte general y
parte especial, como en el caso del C. Francés y el Argentino. En otras, encontramos la codificación por
instituciones especializadas (Un código de obligaciones, un código de familia, etc.), tal es el caso del código
federal suizo de las obligaciones. Las escuelas modernas han tenido auge con la sanción del C.C. alemán. A
partir de entonces se considero que todos los códigos deberían adoptar esa distinción en parte general y
especial. Varios códigos lo hicieron, como el brasileño, los proyectos argentinos de BIBILONI y de 1936, los
códigos austriacos, japonés, soviético, etc. Los códigos paraguayo e italiano, no lo han adoptado, siguiendo el
sistema tradicional, es decir títulos preliminares y luego el estudio de los diferentes institutos que abarcan,
divididos en libros.
El Código Civil Paraguayo, Ley Nº 1183, rige desde el 1 de enero de 1987, Consta de un Titulo preliminar y
cinco libros que se dividen en títulos, capítulos, secciones y artículos. Los antecedentes de nuestro código
podrían constituir lo que fue nuestro derecho a través de la historia, dividida en cinco periodos: - Derecho
consuetudinario o guaranítico. -Legislación española. - Legislación americana o indiana. - Legislación del
Paraguay independiente. - Codificación del derecho positivo nacional.
Anteproyecto de DE GASPERI. El Código Civil Argentino de VELEZ SARSFIELD. Código Civil Francés de
1804. Los proyectos de reformas argentinos. El Código Civil Italiano. El Código Civil Alemán. Otros como el
de comercio, el suizo de las obligaciones. La doctrina de los autores. Legislación y doctrina del derecho
internacional privado, ley de sociedades francesa, etc. Leyes paraguayas.
PLAN DEL CODIGO CIVIL PARAGUAYO. Nuestro Código, ha seguido el mismo plan que el de VELEZ,
apartándose con esto de las modernas técnicas que dividen los códigos en una parte general y otra especial.
LECCION II
FUENTES DEL DERECHO: a.) Ley. Definición. Caracteres. Pasos de la Formación de las Leyes. Sistema de
la Obligatoriedad de las Leyes. Sistema adoptado por nuestro Código. Ignorancia de las leyes. Derogación.
Formas. Renuncias a las leyes. Condiciones. Principios de la Autonomía de la Voluntad. Concepto.
Limiticaciones a este principio. b.) La Costumbre: Valor del uso y la costumbre según nuestro código. c.) La
Jurisprudencia. d.) La Doctrina.
FUENTES DEL DERECHO. Con respecto al derecho positivo, se dividen las fuentes en:
-MATERIALES: que son los orígenes de donde proviene la norma, o las distintas necesidades de un pueblo
en un momento terminado que hacen surgir a un precepto obligatorio. En otro sentido, fuentes materiales o
fuentes de producción es el órgano o poder público del cual emana la norma, y que es esencialmente el
Estado.
-FORMALES: es la forma como se manifiesta el derecho positivo, o de donde surgen las obligaciones o las
prerrogativas para las personas (responde a la interrogante ¿de donde proviene mi derecho? o ¿donde se lo
encuentra formulado?)
A) LA LEY: DEFINICION: Es la ley principal, fuente de derechos. Se la denomina también norma jurídica.
Técnicamente la ley es una norma de conducta general, obligatoria, dictada por autoridad competente con
miras al bien común.
CARACTERES:
a) Generalidad. Es general porque se dicta para todos los habitantes de la República y porque se plica sin
distinciones, aunque sus efectos puedan no alcanzar a todos.
b) Obligatoriedad. Las leyes son obligatorias en todo el territorio nacional y se extiende a nacionales y
extranjeros domiciliados o transeúntes. Este carácter es el que distingue a las normas jurídicas de las demás,
ya que nadie puede ser obligado al cumplimiento de otras clases de normas, como las morales o de trato
social.
c) Coercibilidad. Implica la posibilidad del uso de la fuerza para el cumplimiento eficaz de la disposición de
una ley o norma jurídica.
d) Dictada por autoridad competente. Para que sea ley debe ser dictada por autoridad competente (El
Congreso Nacional)
e) El bien común. Que no es sino el bienestar general, que es a su vez suma del bienestar particular.
La formación de las leyes se halla legislada en la Constitución Nacional. Es esta la que determinada norma se
convierte en ley obligatoria para todos los habitantes del país. Las leyes formales, a las que emanan del
Congreso Nacional, tienen los siguientes pasos:
a) La iniciativa. Es el primer paso, corresponde a veces a cualquier miembro del Congreso y a determinada
cámara y otras, en exclusividad al Poder Ejecutivo.
b) Sanción: significa dictar la ley. Obviamente le antecede la discusión, que forma parte de la sanción.
c) Promulgación: Acto mediante el cual el Poder Ejecutivo pone en vigencia una ley. Puede proceder de tres
formas: vetarla, o promulgarla expresa o tácitamente.
b) Publicación: Las Leyes no pueden ser exigidas a los habitantes de un país hasta que sean publicadas.
a) Sistema uniforme: Es aquel en que las leyes entran a regir en todo el territorio nacional, tanto en la capital
como en el interior (lo adopta nuestro Código Civil – art. 1º)
b) Sistema proporcional. Entran a regir proporcionalmente a la distancia que se encuentran las personas de la
capital.
c) Sistema mixto: combinación de los dos anteriores. Las leyes son obligatorias en la capital al día siguiente
de su publicación y en el interior ocho días después (Código de Vélez)
Sistema de la Uniformidad. Art. 1º: Las leyes son obligatorias en todo el territorio de la Republica desde el
primer día siguiente de su publicación, o desde el día que ellas determinen.
Las leyes son obligatorias desde el momento de su publicación. Nadie podrá alegar – desconocer la misma –
error de hecho que es básicamente la noción equivocada que se tiene de las cosas – ni el error de derecho;
aunque este último es admisible excepcionalmente, siempre que esté previsto en la misma ley.-
DEROGACION.
Las leyes no se dictan para que tenga vigencia permanente. Son sancionadas para durar el periodo de
tiempo dentro del cual sean útiles a los fines para los cuales han sido dictadas. Nuestro Código (art. 7) habla
de la derogación de la leyes, preceptuando que las leyes no pueden ser expresa en todo o parte sino por
otras leyes, que las pueden derogar expresa o tácitamente y esta a su vez pueden ser derogadas de manera
total o parcial.-
FORMAS
-LA DEROGACION PUEDE SER: TOTAL O PARCIAL. Pero no puede ser hecha sino por otra ley Art. 7º C.C.:
“Las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte, sino por otras leyes” ES EXPRESA y en otro caso es
IMPLICITA.
-EXPRESA: Ley dice derogase la ley N.N tal fecha (expresa, explica)
-IMPLICITA: Sencillamente dice derogase todas las leyes contrarias a la mencionada o actual. Art. 7º del C.C.
la ley especial no deroga a la general salvo que la ley especial diga: “Derogase la ley general”
Las .leyes son obligatorias a todos los habitantes de la República. Este es un principio general de suma
importancia ya que los habitantes de un país no pueden dejar de cumplir las leyes vigentes, o lo que es igual,
renunciar a ellas. Sin embargo el art. 10 establece: "la renuncia general de las leyes no produce efecto
alguno, pero podrán renunciarse los derechos conferidos por ellas, con tal de que sólo miren el interés
individual y que no este prohibida su renuncia"
CONDICIÓN.
La condición es que no esté prohibida (Art. 1° y 10° C. C). Una disposición del Código Civil, establece que el
vendedor responde de los vicios que tengan la cosa vendida, pero las partes pueden convenir que así no lo
sea.
Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el hombre rige sus relaciones con los demás en absoluta libertad. Es
decir que es la voluntad expresada libremente, sin vicios, es fuente de derecho, para las partes que
intervienen en un negocio jurídico
Cuando no existen en juego más que vinculaciones particulares, cuando el tema que se negocia o se debate
no es sino del ámbito exclusivo de los afectados, el individuo tiene plena libertad para regir su conducta
dentro de los marcos que el derecho, como lineamiento general le traza. El principio de la autonomía de la
voluntad domina incontestablemente todo nuestro derecho y le imprime un sentido esencialmente liberal, pero
este principio no es omnímodo, y cede ante el orden público y las buenas costumbres.
La noción ORDEN PUBLICO; resulta un conjunto de principios sociales, políticos, económicos y morales, a
los cuales una sociedad considera estrechamente vinculada la existencia de conservación de su organización;
por ejemplo la separación de los distintos poderes que ejercen el gobierno, la libertad individual, la propiedad
privada, etc.
Por BUENAS COSTUMBRES se entiende, todo a ello que está de acuerdo con las ideas morales
predominantes en una sociedad es decir, las ideas que son aceptadas por la generalidad de los individuos,
por ejemplo la prohibición de contratar sobre una herencia futura porque repugna a la moralidad esta clase de
contrato que encierra una especulación sobre la vida de un hombre que puede servir para instigar a cometer
toda clase de crímenes y atentados.
B) LA COSTUMBRE. Es sin duda alguna, la primera, la más antigua de las fuentes de derecho. Ella ha ido
cambiando con el correr de los años hasta quedar reducida a una mínima expresión hoy en día donde el
preciosismo legislativo llega a desbordar todos los límites. La costumbre se forma con la repetición constante
de ciertas pautas de comportamiento similar, observadas. Por la mayor parte de la población que se dedica a
una actividad determinada, o que afecta a toda ella en general. La costumbre consta de dos elementos: uno
objetivo y otro subjetivo. El primero está determinado por los hechos que hacen que ella se manifieste
externamente, se da cuando se reúnen tres requisitos: - uniformidad - generalidad -durabilidad. El elemento
subjetivo, llamado también sicológico, es la firme convicción que se arraiga en una sociedad en el sentido de
que esa costumbre debe ser seguida o adoptada.
El art. 7mo. Tercer párrafo, de nuestro C.C. dispone: “El uso, la costumbre o practica no pueden ser derecho
sino cuando las leyes se refieren a ellos”
Nuestro Código limita así la posibilidad de expandir la costumbre como fuente de derechos, ya que establece
que tendrá valor cuando la ley expresamente se refiere a ella. En cuanto a la forma de probar la costumbre
cuando la ley se refiere a ella, se admite como principio general que el juez de conocerla, debe aplicarla, sin
perjuicio que las partes puedan probarla en el transcurso del juicio.
C) LA JURISPRUDENCIA. Los antiguos usaban la palabra jurisprudencia para definir la ciencia del derecho,
concepto con que se la denomina has hoy como vocablo equivalente. También, y más específicamente,
jurisprudencia significa derecho jurisdiccional o conjunto de pronunciamientos emanados de los jueces y
tribunales, sean estos judiciales o administrativos. En sentido más técnico se denomina al conjunto de fallos
repetidos y constantes emitidos por los tribunales de un país, o en otras palabras la costumbre de fallar en tal
o cual forma. Después de la ley, la jurisprudencia es una fuente importante del derecho, dada la
trascendencia que en nuestro país se le atribuye, pues aunque en principio no obliga, constituye al aplicar la
ley, un importante argumento que puede decidir en uno u otro sentido una cuestión determinada. El art., 9 del
Código de Organización Judicial dispone que los jueces deberán tomar en cuenta los precedentes judiciales,
que rige en concordancia con el art 6° del C.C.
D) LA DOCTRINA: Desde la más remota antigüedad, se han respetado la opinión de los estudiosos del
derecho, y en algunos casos como en Roma, se recurría a ellos para el juzgamiento de ciertos conflictos.
En nuestro país no sido muy fructífera la producción, sobre todo en materia de derecho civil.
LECCION III
teoría del Derecho en expectativa en derechos adquiridos: Concepto. Los hechos cumplidos. Conciliación de
ambas teorías en el Código. Aplicación territorial de la ley del Sistema: 1.) de la personalidad 2.) Del territorio
3.) De los estatutos, estatutos personales y reales. Sistema Moderno. De la Nacionalidad y del domicilio.
Teoría de Savigny. La soluciones del Código. Normas territoriales y extraterritoriales. Aplicación de la Ley
Extranjera.
INTERPRETACIÓN DE LA LEY.
Los jueces, para aplicar la ley, deban previamente interpretarla, que significa desentrañar su alcance y
sentido Es buscar la verdadera realidad de la norma. Es penetrar en su espíritu a fin de saber lo que el
legislador ha querido al dictarla.
CLASES DE INTERPRETACIÓN.
A) INTERPRETACION JUDICIAL: Es la efectuada por los jueces. Es la interpretación por excelencia, ya que
la realizan quienes están encargados de la aplicación de la ley.
B) INTERPRETACIÓN DOCTRINARIA. La hacen los estudiosos del derecho que a veces seré abstracta,
desprovista de la vida que tienen los casos concretos, puesto que se elabora en los gabinetes de trabajo,
puede pecar de racionalista con olvido de que el derecho es disciplina ordenada a la vida del hombre y a la
consecución de sus fines.
a) METODOS TRADICIONALES: Para una mejor exposición, el Prof. Moreno Ruffinelli divide en: a) Orígenes
al comienzo del siglo XIX. La Revolución Francesa marca un límite entre dos épocas de gran importancia para
la función imperativa de los jueces. Regia asi en su máxima expresión la máxima dura lex, sed lex. Con
posterioridad a ella hubo de considerar se las leyes se adecuan fácilmente al caso particular o no. Ante la
existencia de una sola ley clara y expresa, siguió rigiendo la misma máxima, de lo contrario había que recurrir
a ciertos procesos para llegar a una correcta interpretación.
b) El método tradicional ante la interpretación de la ley. Hay que distinguir tres elementos o procesos en la
interpretación; el gramatical, el lógico y el sistemático. El primero se limita a extraer el sentido de las palabras
y expresiones que integran el código. El lógico intenta descubrir el alcance de las expresiones legales, con un
procedimiento basado en la lógica general para obtener por medio del raciocinio deductivo la interpretación
correcta. El sistemático busca, al comparar con las otras disposiciones del mismo cuerpo de leyes o con otras
leyes que tengan idéntico objeto, descubrir el verdadero sentido de la ley.
La interpretación es extensiva, por el contrario, cuando el legislador dijo menos de lo que quería decir, cuando
el texto no comprende casos que debería comprender y debe ampliarse el alcance de la norma, haciéndola
más flexible.
-Escuela exegética: El método exegético consiste en el minucioso estudio del código, artículo por artículo,
buscando sus concordancias y diferencias, primando en sus operaciones el elemento gramatical y el lógico.
-La Escuela dogmática: consiste el método dogmático en una doble operación que debe hacer el interprete;
inducción que proviene de los principios generales contenidos en el código, aunque no fuesen expresos.
Deducción se aplica a los casos no previstos explícitamente en el código.
-La escuela ecléctica: Sería una combinación de las anteriores. Sin construir realmente una escuela utilizan
elementos circunstanciales que le permiten desarrollar los temas, valiéndose de diversos elementos, ya sea
lógicos, históricos, o sistemáticos, o basados en equidad.
f) Los aforismos, adagios o dogmas jurídicos. Un recurso fundamental que se encuentra frecuentemente en
los métodos tradicionales es el de los famosos dogmas o adagios, expresados generalmente en latín. Son
principalmente de los glosadores y canonistas del medioevo, y hasta hoy se hace uso frecuente de ellos.
2) METODOS MODERNOS.
a) Los métodos modernos en la interpretación de la ley. En contraposición a la teoría subjetiva sostenida por
el método tradicional, aparece una posición objetiva que sustenta que hay que desligar la voluntad del
legislador de la interpretación de la ley.
(SALEILLES) Se basa en que la ley es un producto de la historia, es decir se tiene en cuenta el momento en
cuenta el momento en que ella se dicta, las aspiraciones de la sociedad, sus necesidades etc. En
consecuencia los textos deben seguir la transformación del medio
LA INTERPETACION SEGÚN RECASENS SICHES. Para una correcta interpretación, lo que se debe hacer
es buscar las razones, no en lo racional matemático, sino en el “logos de lo humano”, la lógica de lo razonable
y de la razón vital e histórica. La validez de las normas jurídicas positivas están necesariamente
condicionadas por el texto situacional en el que y para el cual se produjeron.
b) Los métodos modernos en la interpretación del derecho. Contra el apego a los textos en la función
integradora del derecho han surgido nuevos métodos:
EL METODO DE LA LIBRE INVESTIGACION CIENTIFICA: (SISTEMA DE GENY). Según este autor, hay que
interpretar, en primer lugar, las llamadas fuentes formales, que son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la
doctrina. Cuando estas son satisfactorias para un juez, este debe recurrir a la libre investigación científica,
libre porque no esta sujeta a ninguna autoridad externa, y científica porque debe basar su investigación en
elementos que solamente la ciencia le puede revelar.
EL METODO DE KELSEN. Considera que en puridad no existen lagunas en el ordenamiento jurídico, sino
que hay situaciones que se le presentan al Juez, en las que parece ser tan injusto aplicar el derecho, que se
piensa que el legislador no se ha ocupado del caso. Pero sostiene que el derecho debe ser aplicado aun si es
malo, por lo que la tarea del juez sería la de crear una norma individual adecuándose al marco de
posibilidades que le ofrece la norma general correspondiente.
El art. 6 dispone que los jueces no puedan dejar de juzgar en caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de
leyes. También dispone que si una cuestión no puede resolverse ni por las palabras, ni por el espíritu de los
preceptos del Código, se tendrán en consideración las disposiciones que reglan casos o materias análogas, y
en su defecto se acudirá a los principios generales del derecho. Se desprende que nuestro código adopta en
líneas generales el sistema de los métodos tradicionales, habrá que resolver en primer lugar por las palabras
de la ley, en segundo lugar debe recurrirse al espíritu de los preceptos del código, la analogía y finalmente a
los principios generales del derecho
APLICACIÓN DE LA LEY.
Tiene dos ámbitos: el temporal y el espacial. En el primer caso el juez solo debe utilizar el derecho vigente. En
el segundo, los límites del territorio nacional son los que determinan la aplicación de las leyes.
Este principio significa que las leyes no pueden ser aplicadas a los hechos o situaciones anteriores a su
promulgación. Nuestra legislación encuentra el fundamento para la irretroactividad de la ley en la misma C. N.
que en su art. 14 dispone: " Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado
o reo". La ' dificultad para la aplicación práctica del principio de la irretroactividad, que implica siempre que las
leyes solo disponen para lo futuro a partir de su promulgación, se presenta en aquellas situaciones
intermedias, que producen efectos bajo una u otra ley, siendo difícil determinar cuál será la aplicable sin
vulnerarlo.
LA IRRETROACTIVIDAD EN EL CODIGO CIVIL. El art. 2 del C.C. establece: "Las leyes disponen para el
futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar derechos adquiridos. Las leyes nuevas deben ser
aplicadas a los hechos anteriores cuando priven a las personas de meros derechos en expectativa, o de
facultades que le eran propios y no hubiesen ejercido. Las leyes nuevas no pueden invalidar o alterar los
hechos cumplidos ni los efectos producidos bajo el imperio de las antiguas leyes.
Los derechos adquiridos son aquellos que se han incorporado definitivamente a nuestro patrimonio, aquellas
facultades que ya hemos ejercido, es igual a derecho ejercido. Así si la ley autoriza a testar desde los
dieciocho años y yo hago uso de ese derecho, al modificarse la disposición que autoriza solamente el
testamento desde los veinte años, la nueva ley no puede dejar sin efecto el testamento redactado a los
dieciocho, porque ejercí mi derecho a hacerlo.
En cuanto a los derechos en expectativa o facultades que les eran propias a las personas y no lo hubiesen
ejercido. Dentro del ejemplo citado, si una persona no hubiese ejercido el derecho de testar o los dieciocho
años y luego una nueva disposición eleva a veinte la edad para hacerlo, al no haber usado su derecho, no
ejerció una facultad que le era propia, por lo que para él era una mero derecho en expectativa, y la sanción de
la nueva ley le impide ejercerla en el futuro, hasta llegar a la edad que esta determina.
Se basa fundamentalmente en que las leyes disponen para lo futuro: los hechos y actos anteriores se rigen
por la ley vieja y, a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, regirá indefectiblemente esta. El problema
se presenta cuando un hecho o acto jurídico tiene efectos tanto bajo el imperio de la vieja como de la nueva
ley. Un ejemplo práctico es el de la obligación sujeta a plazo determinado, ella no se ve alcanzada por la
nueva ley, puesto que la consecuencia todavía no acontecida del pago recibe su existencia, por entero, del
hecho cumplido, cual es la obligación; cosa distinta ocurre con un contrato en el que sus consecuencias son
fecundadas por el tiempo futuro, razón por la cual, las consecuencias posteriores a la nueva ley serán ya
regidas por ésta.
CONCILIACIÓN DE AMBAS TEORÍAS EN EL CÓDIGO. El art. 2814 del C.C dice: “Todos los juicios civiles y
comerciales en tramitación y los que se inicien antes de la vigencia de este Código se sustanciaran y regirán
por las disposiciones vigentes”
a) SISTEMA DE LA PERSONALIDAD DE LA LEY: Regía en Roma y entendía que las leyes de origen de la
persona son las que regían donde quería que fuera. Así se explicaba la lex romana o el jus civile a los
ciudadanos y a los extranjeros se les aplicaba el jus Pentium.
b) SISTEMA DE LA TERRITORIALIDAD DE LA LEY: En la edad media surge otro sistema en el que se tenía
en cuenta la jurisdicción en que las personas se encontraban
c) SISTEMA DE LOS ESTATUTOS PERSONALES Y REALES: Germen del Derecho Internacional Privado,
tuvo sus orígenes en la Italia del siglo XVI. En efecto los distintos municipios dictaban su propia legislación, al
que denominaban estatuto. El sistema estatutario hace prevalecer la aplicación territorial de las leyes y
considera al derecho romano como de importancia fundamental, tal es así que se le atribuye carácter
supletorio para todo lo que no esté previsto en los estatutos locales
d) SISTEMAS MODERNOS: * Sistema de la comunidad de derechos. Savigny propone este sistema según el
cual en los conflictos de leyes ha de aplicarse la que sea más conforme a la naturaleza de cada relación
jurídica, sin reparar en que el derecho sea nacional o extranjero.
* En lo referente a la ley personal o lo que los estatutarios denominaban el estatuto personal (existencia de las
personas capacidad, etc.), hay dos grandes corrientes.
2. SISTEMA DEL DOMICILIO: (tuvo su desarrollo en países americanos) Sostiene que el lugar en que la
persona tiene su domicilio es el que ha de determinar la aplicación de la ley.
TEORIA DE SAVIGNY
-SISTEMA DE LA COMUNIDAD DE DERECHOS: En los conflictos de leyes ha de aplicarse la que sea más
conforme a la naturaleza de cada relación jurídica (la más justa), sin reparar en que el derecho sea nacional o
extranjero.
-SOLUCIONES DEL CODIGO: El Código Civil, que parte de la base de la territorialidad de la ley, se limita a
dar reglas generales para casos particulares, tal como lo habían hecho ya los estatutarios. En cuanto a la ley
personal, sigue el sistema del domicilio. Hay, pues, en el Código dos clases de normas, las territoriales y
extraterritoriales.
-NORMAS TERRITORIALES. * Leyes de orden público. Todas las normas de orden público, son de aplicación
territorial (cfr. Art. 22). Servirá, el orden publico de escollo (dificultad que se encuentra en algo) a la aplicación
de una ley extranjera que la contraríe.
* Leyes referentes a la capacidad e incapacidades derecho. El art. 11 del Código Civil expresa: "La capacidad
e incapacidad para adquirir derechos, el objeto del acto que haya de cumplirse en la república y los vicios
substanciales que éste pueda contener, serán juzgadas para su validez o nulidad por las normas de este
Código”
* Las atinentes a los efectos de los actos en la república. Vemos que el art. trascripto se refiere también al
objeto y a los vicios de los actos jurídicos, regulada en el libro segundo de nuestro Código. Puede precisarse
que el objeto de los actos jurídico es la materia del acto que se celebra y debe ser algo que esté en el
comercio y que sea lícito y además que no atente contra el orden público. Los vicios del acto jurídico son el
dolo, el error y la violencia.
1) Con respecto a las personas físicas. En todo lo referente a la existencia y a los atributos de la
personalidad, se aplicará la ley del domicilio, siempre que esté fijado con carácter de permanencia.
2) Con respecto a las personas jurídicas constituidas en el extranjero. Se regirán por las leyes de su domicilio,
aunque se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en la república. (Art. 26 del C. C.)
1) En materia de bienes. Se aplica el principio lex rei sitae (leyes del lugar) en lo referente a los bienes. (Art.
16 del C.C.)
2) Derechos de crédito. El principio es la norma lex loci solutiónis (ley del lugar de cumplimiento). Art. 17 C.C.
3) Muebles que se trasladan de un lugar a otro El cambio de situación de los bienes muebles no afectan los
derechos adquiridos con arreglo a la ley del lugar donde existían al tiempo de su adquisición. Sin embargo los
interesados estar obligados a llenar los requisitos de fondo y de forma exigidos por la ley del lugar de la nueva
situación para la adquisición y conservación de tales derechos. El cambio de situación de la cosa mueble
litigiosa, operado después de la promoción de la acción real, no modifica las reglas de competencia legislativa
y judicial que originariamente fueron aplicables. (Art. 18)
4) Los derechos intelectuales y la propiedad industrial. Están sometidos a la ley del lugar de su creación, a no
ser que la materia esté legislada en la república. (Art. 20)
5) La forma de los actos jurídicos. También las formas se rigen por la ley del lugar de su celebración (locus
regís actum) (Art.24).
El art. 22 del C.C. dispone que los jueces y tribunales aplicarán de oficio las leyes extranjeras. Las leyes a
ser aplicadas no pueden ir contra el sistema democrático representativo de gobierno, es decir no pueden
oponerse a las instituciones políticas. Tampoco pueden oponerse al orden público ni a la moral y las buenas
costumbres.
LECCION IV
DE LAS PERSONAS. Etimología. Evolución de la ideas de personas. Definición y conceptos. División de las
personas. Personas físicas. Cuando comienza la existencia de las personas. La concepción. El embarazo. El
nacimiento con vida. La viabilidad. Mellizos. Fraudes en materias de parto. Suposición. Supresión.
Sustitución. Prueba del Nacimiento de las personas. Contenido de la partida. Denuncia y declaración.
Derechos y atribuciones de la Personalidad.
La Persona:
En el Derecho tiene una connotación especial, ya que es uno de los elementos esenciales de toda relación
jurídica
Etimología: PER SONARE (nombre que se le daba a las mascaras del teatro griego)
Definición y concepto
➢ Personas físicas
➢ Personas jurídicas
La Concepción
Fecundación de un nuevo ser humano (dentro del seno materno o fuera de este), Art 29 C.C.
El embarazo
La Viabilidad
Del latin Vita Habile, Aptitud para tener vida propia e independiente de la madre por un tiempo variable según
las legislaciones.
Mellizos
➢ Art 33 C.C.
➢ Se aplica a todo nacimiento múltiple
a) Sustitucion de parto: cuando la criatura nace sin vida y es sustituida por otro con vida
b) Suposicion de parto: embarazo psicológico o invento
c) Supresion de parto: cuando la madre oculta o elimina
Nacimiento o muerte de las personas se probaran por los testimonios de las partidas y certificados autenticos
expedidos por el registro del estado civil ( Art 35 de la ley 1266)
Contenido de la partida
La partida de nacimiento (Art 27 ley 1266/87) debe reunir todos los requisitos que se encuentran en la ley
(Art 28) Desde la concepción, en el hospital se entrega el certificado de nacimiento vivo, los padres tienen la
obligación de inscribirlos
La ley del registro civil dice que están obligados a denunciar el nacimiento. Los administradores o directores
de hospitales, sanatorios, maternidades, penitenciarias y establecimientos o casa de atención de salud, o de
reclusión de personas. Los facultativos o cualquier persona que haya asistido al nacimiento de un niño.
Declaración Acto mediante el cual los obligados a hacerlo atribuyen al recién nacido la calidad de persona, ya
que hasta ese momento, como no está inscripta, no puede acreditar su existencia. (Padre o la madre, pariente
mayor de edad que reside en el lugar de nacimiento. Apoderado con poder especial y la persona que haya
hallado un recién nacido.
Derechos de la personalidad
Atributos de la personalidad
Son cualidades que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas y que forman parte de la naturaleza de
estas, las diferencias de los demás determinan su posibilidad de actuar jurídicamente. (Estado, Capacidad,
Nombre y Domicilio)
LECCION V
EL ESTADO. Definición. El Estado en Roma. El estado en el Derecho Moderno. Aspectos del Estado.
Características del Estado. Estado Civil y Estado Político. Estado profesional. Propiedad y posesión del
Estado. El registro del Estado Civil de las Personas. La ley 1226 del 4 de noviembre de 1987. Referencias
Generales.
Atributos de la personalidad
Son cualidades que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas para diferenciarlas de las demás y
determinan su posibilidad de actuar jurídicamente
-Capacidad
-Nombre
-Domicilio
Estado:
Definicion de estado:
-Planiol decía que son ciertas cualidades que la ley toma en consideración para ligar en ellas efectos jurídicos
Esas cualidades son las de casado o soltero, mayor o menor de edad, paraguayo o extranjero y el conjunto
de estas cualidades conforman el estado
Según sea de una u otra condición, derivaran derechos y deberes para las personas
Así un individuo puede ser a la vez paraguayo, mayor de edad, soltero, hijo matrimonial, etc.
Estado en Roma
En el Derecho Moderno se parte de la base indiscutible de que todo hombre es persona, y que toda
persona tiene capacidad.
La diferencia con la concepción romana es que según estos se debían reunir los tres status. En el
derecho moderno no constituye el fundamento su personalidad sino que simples modalidades o maneras
de ser de las personas
En materia civil el código rige para todos los habitantes de la Republica, sean nacionales o extranjeras
c) En consideración a si mismo
Teniendo en cuenta la edad de la persona:
Mayor o menor de edad
Debe considerarse también el sexo de la persona
➢ Imprescriptible
➢ Inembargable
➢ Irrenunciable
➢ Las leyes relativas al estado son de orden publico
El estado civil es la posición de la persona con relación a si misma o a la familia. Y el estado político a la
relación de la persona con la sociedad, sobre todo cuando se refiere al ejercicio de los derechos políticos.
Dependiente del PE a través del MJT, se encarga de asentar los nacimientos, defunciones, reconocimientos,
adopciones y divorcios que se verifican en el país.
En razón de la sanción del nuevo Código Civil Paraguayo y de la necesidad de modernizar la institución del
Registro del Estado Civil de las personas, el Poder Ejecutivo envió al parlamento un proyecto que se convirtió
en ley. Consta de 16 capítulos
Referencias Generales
Dependiente del MJT. La misma habilita oficinas del registro donde estas fueron necesarias. La utilización de
tecnologías en materia de Registro, conservación de libros, documentos y archivos, para ellos se utiliza
computadoras, microfilmadoras, fotocopias y fotografías, etc.
LECCION VI
La Capacidad
Es la aptitud que tienen las personas para desarrollar su vida jurídica, para entablar relaciones que les
permitan adquirir derechos o contraer obligaciones
Estado y Capacidad
No todas las personas tienen el mismo grado de capacidad, ya que esta se encuentra limitada por el estado
de la persona
En ese sentido, el estado de mayor o menor edad es determinante para restringir la capacidad
➢ De Derecho
➢ De Hecho
Consiste en la aptitud que tiene una persona de ser titular de derechos y obligaciones.
Se relaciona con el goce de los derechos, con la posibilidad que tiene toda persona de desarrollar una vida
jurídica plena.
Nuestro Código Civil no la define (a la capacidad de derecho) sin embargo, se refiere a ella en varios pasajes,
como en el articulo 1 de la ley 1/92-modificatoria del Codigo-, cuando dispone La mujer y el varón tienen igual
capacidad de goce y de ejercicio de los derechos civiles, cualquiera sea su estado civil, subordinada a la
condición de que nazca con vida, aunque fuere por instantes después de estar separada del seno materno.
Toda persona es capaz de derecho y las restricciones e incapacidades que pueden pesar, están previstas
para determinadas situaciones
-Incapacidad de Derecho:
Existen determinadas prohibiciones contenidas en la ley, que impiden gozar de algunos derechos o realizar
algunos actos. Son prohibiciones fundadas en principios de orden publico, de la moral y las buenas
costumbres. (Ejemplo el Art 739 del Codigo Civil)
Son situaciones previstas en la ley, tendientes a proteger a aquellas personas que podrían ser objeto de
manejos inescrupulosos de quienes por alguna razón tienen sobre ellos alguna ascendencia.
Estos ejemplos citados son incapacidades de derecho, las que dentro de la clasificación de las incapacidades,
son siempre RELATIVAS, porque se refieren solo a determinados actos, y no abarcan toda la esfera de
acción de la persona.
Otras incapacidades de derecho previstos en el Código Civil son las contenidas en las normas de los artículos
139 y 140, 742, 1208 y 1209, se encontraran muchas otras a lo largo de la lectura del Código.
Capacidad de hecho o de obrar se refiere al ejercicio de los derechos, es decir, la posibilidad que la persona
tiene de valerse por si para realizar su propia vida jurídica.
El art 36 del Código Civil-modificado por la ley 2169/03 apartándose de los lineamientos generales del mismo
de no definir instituciones, dispone que: La capacidad de hecho consiste en la aptitud legal de ejercer uno por
si mismo o por si solo sus derechos. Este Código reputa plenamente capaz a todo ser humano que haya
cumplido dieciocho años de edad y no haya sido incapaz judicialmente.
De ello surge que será plenamente capaz de hecho quien puede obrar por si mismo o por si solo, sin
necesidad de representación necesaria alguna, y ello ocurre cuando la persona cumple 18 años y no haya
sido declarada incapaz judicialmente.
-Incapacidad de hecho
Cuando la persona no puede desarrollar por si misma, o por si sola su vida jurídica, es porque se encuentra
afectada de incapacidad de hecho, se debe a factores como la edad, defectos congénitos o adquiridos, o por
alguna enfermedad mental
Se subdividen en:
Impiden totalmentela celebración de acto jurídico alguno, y por consiguiente, si se realizan son nulos.
1. La incapacidad de derecho solo puede ser relativa, en tanto que la incapacidad de hecho puede ser
absoluta o relativa
2. Las incapacidades de dercho están previstas para determinados actos y relaciones jurídicas, las de
hecho para todas las relaciones jurídicas de las personas comprendidas en ellas
3. La incapacidad de derecho esta fundada en principios de moral, orden publico y buenas costumbres.
4. Al contrario de lo que ocurre con la incapacidad de hecho que puede ser suplida con representación,
autorización, la incapacidad de derecho no puede ser subsanada
Es importante destacar una característica muy importante de los incapaces de hecho y de derecho, cual
es que ambos provienen exclusivamente de la ley.
Algunos autores sostienen que pueden existir situaciones en las que una persona sea capaz de obrar,
por ejemplo adquirir un bien, pero incapaz de disponer de el. Sería el caso del marido no separado de
bienes.
En relación a los que cumplen pena privativa de libertad, existen ciertas incapacidades de hecho.
Algunos serian: art 72 del Codigo de la niñez y de la adolescencia, la ley 2523/04.
Padecen de incapacidad con relación a la masa de los bienes que compone su activo, se produce el
desapoderamiento de los bienes.
El art 158 del Codigo que requería la conformidad de ambos esposos para que la mujer pueda ejercer su
profesión, etc, fue derogada por el art 98 de la ley 1/92 y conforme a este cada conyugue puede ejercer
cualquier profesión.
LECCION VII
La persona por nacer no puede desarrollar un vida jurídica normal, ni por medios de representantes, se
encuentra a la condición de que nazca con vida. Solo en ese momento se completa el ciclo y la persona
adquiere personalidad en toda su dimensión.
Su personalidad
- Diferente y excepcional
- Condicional
Porque los derechos que han de corresponderle están sujetas a la condición de que nazca con vida
Menores en Roma
Se dividen en:
-Infantia Majores, los niños desde los 7 a los 14 y hasta los 12 para la mujer, ya eran imputables penalmente.
b) Los púberes: se encuentran los que habían cumplido los 12 o 14 hasta los 25 años, la
mayoría de los actos aun necesitaban asistencia de un capaz
Tendencias Modernas
a) Menores de 14 años
b) Menores de 14 a 18 años
Los actos realizados por el menor hasta los 14 son nulos (art 357 C.C.) en tanto los realizados por los 14 a los
18 son anulables
A partir de los 14 años existe una incapacidad relativa de hecho, y los actos que realice son anulables (sujeto
a confirmación) a modo de ejemplo:
LECCION VIII
La emancipación es el medio a traves del cual los menores de edad se sustraen de la patria potestad de
los padres o tutor y adquieren la capacidad para ejercer los actos de la vida civil.
Efectos de la emancipación
-En cuanto a la persona del emancipado: cesan los poderes de los padres o tutores para gobernarlo y
dirigirlo
- En cuanto a los bienes: terminan los poderes de administración que pudiera corresponder a sus
representantes legales
La emancipación en Roma
El padre gozaba de plena capacidad, a su muerte solamente los descendientes directos se liberaban,
quedando los demás sometidos a estos. Para sustraerse anticipadamente a la patria potestad se recurría
a la emancipación. El padre vendía tres veces a su hijo en mancipium y el comprador ficticio lo vendía
otras tantas veces al hijo y en la tercera vez el hijo quedaba libre.
Para el Codigo de Velez la regla para el emancipado era la capacidad y la incapacidad la excepción.
Nuestro Codigo Civil legisla la emancipación en el art 39 (el inciso a fue derogado por la ley 2169/03,
según este articulo la emancipación es irrevocable)
- Entoces las limitaciones a la que se refiere el Codigo son: art 380 C.C, art 1458 C.C, art 148 C.C, art
20 de la ley 1/92, art 149 C.C y 21 ley 1/92
Nulidad del matrimonio de los emancipados
El código no dice nada respecto a los menores emancipados cuyo matrimonio fuese anulado.
Existen tres teorías:
a) Teoria restrictiva: la nulidad tiene por finalidad la de retrotraer las cosas al estado en que se
encontraban. Los menores vuelven a quedar sujeto a la patria potestad de los padres o
encargado.
b) Teoria intermedia: debe atenderse al hecho de si hubo o no hijos. Si los hubo con relación al
conyugue de buena fe este continua emancipado, no es asi con relación al de mala fe, vuelve a
la patria potestad del padre. Si no hubo hijos vuelven a la patria potestad del padre
c) Teoria amplia: se inclinan por mantener la emancipación, haya habido o no hijos, siempre que
existiera buena fe de los contrayentes
Los emancipados pueden intervenir en acciones penales y civiles, asi como en las laborales y de la niñez
Los actos celebrados por los menores emancipados, prohibidos por las leyes son nulos, a tenor del art 27 del
C.C.
c) Testamento
El M.P debe participar en todas las actuaciones en las que se demande la nulidad de un acto en que
intervengan incapaces o menores emancipados (art 359 C.C)
LECCION IX
Cosa Juzgada. Cesación de la Interdicción. Validez de los actos realizados por los enfermos mentales y
sordomudos que no saben darse a entender. Distintos supuestos. La Inhabilitación. Concepto. ¿Quiénes
pueden ser sujetos de la Inhabilitación Situación jurídica de los inhabilitados en cuanto a sus bines y a sus
actos extrapatrimoniales.-
De la interdicción e inhabilitación
La interdicción y la inhabilitación son los remedios que ha encontrado el derecho para proteger a ciertas
personas que, por causa de enfermedades mentales, o alguna deficiencia física, o a consecuencia del
alcoholismo a la toxicomanía no pueden llevar una vida jurídica plena.
-En la interdicción la falta de discernimiento, es decir, la posibilidad de distinguir lo que está bien y lo que está
mal, lo justo de lo injusto, es el elemento determinante para la protección.
-En el caso de la inhabilitación no nos encontramos ante una carencia total de discernimiento, sino de una
debilidad.
En ambos casos, la protección surgirá luego de que se ponga en marcha el mecanismo judicial. Nuestro C.C.
no define cuales son las enfermedades mentales, porque ello es materia de la psiquiatría. Lo que al derecho
en definitiva le interesa saber es si una persona puede o no entender lo que está firmando, y en el caso del
sordomuda, si puede hacer saber o no lo que quiere
La interdicción
Institución jurídica, mediante la que, a través de una sentencia judicial, se priva a una persona del gobierno de
su persona y de la administración de sus bienes, en razón de su enfermedad mental, o de su estado de
sordomudez que no le permite comunicarse por escrito u otros medios. Esta
decisión extrema de incapacitar una persona, adoptado por un juez tiene como fin exclusivo, el de la
protección del propio incapaz ya que, de otro modo, como carece de discernimiento, podría celebrar actos
perjudiciales para su persona.
Art 73 C.C.
De esta norma se desprende que la declaración de interdicción provoca dos consecuencias fundamentales:
a. La primera y más importante es que la persona se convierte en incapaz absoluta de hecho (art. 37 C.C).
b. La segunda cuestión es que la persona queda sujeto a curatela. Desde ese momento será un curador
quien tenga a su cargo su persona y sus bienes.
Requisitos
Hay 2 clases:
Alteraciones mentales o deficiencia orgánicas, ya sean congénitas o adquiridas, que deben ser comprobadas
en juicio, con la intervención de peritos especializados
- Biológico: los que propician este criterio, sostienen que es suficiente que se acredite o compruebe la
enfermedad mental, independientemente de si afecta o no la posibilidad de la persona de entablar
relaciones jurídicas
- Económico-social: conforme a este criterio, lo importante es que la persona sea incapaz de celebrar
actos o manejarse en el plano jurídico, independientemente de la enfermedad mental. Así habría
personas que, no siendo enajenados mentales, podrán ser declarados incapaces, ya sea por
analfabetismo, ignorancia u otra razón.
- Mixto o biológico-jurídico: exige no solo la enfermedad mental, sino que se verifique su incidencia en
la vida jurídica de la persona. Esta es la solución jurídica de nuestro Código en el art. 73.
b. Gravedad
Este requisito surge de la institución misma, ya que de lo contrario nos encontramos frente a la inhabilitación.
Como se determina la gravedad? El juez lo evalúa cuidadosamente en cada caso, en base al dictamen
médico.
c. Habitualidad
En el sentido de permanencia. Es decir, no puede ser una alteración pasajera, ya que la interdicción pasajera,
ya que la interdicción, dijimos, implica la privación del gobierno de la persona y la administración de sus
bienes.
d. Procedencia
- Doble incapacidad, para que una persona sea declarada interdicto, no debe estar afectada de otra
incapacidad. Sería el caso de un menor, que al hallarse sometido a la patria potestad o bajo tutela,
se encuentra ya imposibilitado de administrar sus bienes y dirigir su persona. Es lo que se desprende
de la norma del articulo 73, cuando refiere a que la declaración de interdicción es para las personas
mayores de edad, y menores emancipados.
- Nueva demanda: tampoco procede la declaración de interdicción, cuando haya sido rechazada una
demanda interpuesta, aunque el denunciante sea otra persona salvo que se aleguen hechos
sobrevinientes (art. 82)
Si la incapacidad que afecta a la persona asume tal gravedad que compromete a su propia seguridad o la
de terceros, el juez, también en resolución fundada, podrá disponer que la misma sea recluida o
albergada en establecimientos destinados para el efecto.
Cosa Juzgada
Cesacion de la interdicción
Art. 83 C.C.
La inhabilitacion
Destinada a aquellas personas que no reunen los recaudos para ser declaradas interdictas, pero que se
encuentran en un estado intermedio, en que sus facultades o su voluntad se encuentra debilitada por alguna
razón ( física o sicofísica)
Art 89 C.C.
Los Débiles mentales, Los ciego, Debilidad senil, Abuso habitual de bebidas alcohólicas o estupefacientes
LECCION X
Protección y Representación de los incapaces de hecho. Represtación necesaria de los incapaces.
Representación necesaria de los incapaces. La protección en el Código Civil. En cuanto a los
privilegios de los menores en cuanto a la representación y asistencia de los mismos. Instrucciones
vigentes. Representación de los menores ¿Quines son los Representación de los menores? Casos
de conflicto de intereses. La asistencia para los menores. Representación de los interdictos e
inhabilitados.
Los incapaces no pueden actuar por si mismos bajo pena de nulidad de los actos que realicen.
Esta situación los coloca en una situación de desventaja frente a las demás personas, por ello para un
adecuado sistema de protección, se han previsto medios complementarios, fundados en el principio
constitucional de igualdad ante la ley
a. En cuanto a los privilegios de los menores: nuestro código ha recogido las instituciones que ya nos
vienen del derecho romano, como lo son la patria potestad, tutela, curatela. En el código se
mantuvo el privilegio de la suspensión de la prescripción contra los incapaces de obrar, por el tiempo
que no tengan representantes legales y hasta los seis meses siguientes al nombramiento del mismo,
o de la cesación de la incapacidad (art. 642 C.C)
b. En cuanto a la representación y la asistencia: estas dos formas de protección para los incapaces de
hecho a veces funcionan al mismo tiempo.
- Asistencia: en este sistema, quien asiste al incapaz no o sustituye, sino que actua conjuntamente
con el, a fin de proteger acabadamente sus intereses. Su diferencia con la representación es que en
la representación el incapaz no aparece ni comparece. Asi por ejemplo: cuando los inhabilitados
disponen de sus bienes deben hacerlo con la autorización del curados (art 90 C.C.)
- Representacion: ya en Roma se la conocía como negotiorum gestio. En la representación, el incapaz
carece de voluntad propia. Ella se encuentra absorbida por la de su representante quien actua en su
nombre. Sería el caso de un acto de disposición que realiza el padre sobre los bienes de su hijo
menor, pero en tal caso, necesita de la asistencia del Juez de la Niñez quien debe darle la pertinente
autorización. Es decir, en este caso, en la relación padre-hijo hay representación, en tanto, que en la
relación juez-padre, hay asistencia.
Instituciones Vigentes
Para la protección, asistencia y representación de los incapaces, existen instituciones a cargo de particulares,
y otras a cargo del Estado.
- La Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA): que tiene rango ministerial y depende
del Poder Ejecutivo. Entre sus funciones se encuentran:
-Poner en ejecución los planes y programas elaborados por la secretaria
-Cumplir con los políticos elaborados por el Sistema
-Facilitar el relacionamiento y coordinación entre los distintos Consejos que integran el
sistema: Autorizar, registrar y fiscalizar el funcionamiento de las entidades de abrigo, entre otros.
- El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia: tiene entre sus funciones principales:
-Formular políticas para la promoción, atención y protección de los derechos del niño y
adolescente
-Aprobar y supervisar planes y programas específicos elaborados por la SNNA
- Los Consejos departamentales de la niñez y la adolescencia: tienen a su cargo:
-Aprobar los planes y programas para el departamento y apoyar su ejecución;
-Apoyar a las municipalidades del departamento para la ejecución de los programas
respectivos
- El Consejo municipal de la niñez y la adolescencia: tiene como objetivo:
-Orientar prioritariamente su gestión al desarrollo de programas de atención directa y de
promoción integral de los derechos del niño y adolescente en su municipio
Son representantes de estas personas los padres, y, por incapacidad de estos, los curadores que se les
nombre. (art 40, inc a).
Fin de la Representación
- Con el nacimiento
- Cuando transcurre el plazo máximo de duración del embarazo (trescientos días). Obviamente nos
encontraremos con que no hubo embarazo y, por consiguente, no hubo persona por nacer.
Los menores al igual que la personas por nacer se encuentran sujetas al régimen de representación. No
obstante, para los menores se presenta una particularidad, cual es que para ciertos actos solo necesitan
de la asistencia de su representante, y no la representación plena, como el caso del matrimonio, para lo
cual solo requieren de autorización de sus representantes.
Los sordos mudos que no saben darse a entender por escrito o po otros medios, son incapaces
absolutos de hecho, por tanto, no pueden manejar por si mismos su persona y sus bienes, debiendo
hacerlo su curador, el cual quedan sometidos bajo el régimen de representación. Los inhabilitados que
pueden realizar solos sus actos, no obran bajo el régimen de representación, sino simplemente bajo el de
asistencia, por lo cual su incapacidad se halla bastante atenuada
LECCION XI
Toda persona debe tener necesariamente nombre, su función es la de identificar a la persona que vive en
sociedad.
Tiene 2 elementos:
A pesar de encontrarse bien diferenciados los elementos del nombre, cuando la ley se refiere al nombre
lo hace genéricamente, denominando simplemente nombre de las personas al conjunto de ambos.
Naturaleza Juridica
a. Derecho de propiedad: derecho absoluto, con lo cual puede hacerlo valer frente a terceros, en
cualquier circunstancia. La critica es que le faltan elementos del derecho de propiedad como la
prescriptibilidad, la disponibilidad, etc.
b. Derecho de propiedad sui generis: en el sentido que tiene características propias, puede defenderlo
de terceros pero no puede disponer de el libremente ya que el orden publico así lo impide
c. Derecho de la personalidad: por ser inherente, intrínseco a toda persona, que sirve para diferenciarlo
y distinguirlo de otras personas.
d. Institución de policía civil: se impone como obligación a la persona, que necesita identificarse por
motivos de seguridad y orden publico. La critica a esta es la deshumanización del nombre, al
reducirlo a un mero instrumento de clasificación de personas para fines mas bien estadísticos que
jurídicos
e. Institución compleja: esta es la teoría mas aceptada, ya que se reconoce que se protege el interés
individual de cada persona, así como el de la sociedad, que cuenta al nombre como una de las
instituciones básicas que sirven para su propio funcionamiento
a. Obligatorio y necesario: son los principales caracteres del hombre, no se puede admitir que una
persona no tenga un nombre
b. Inmutable: nadie puede cambiar de nombre por propia voluntad, salvo que existan razones que asi lo
autoricen
c. Imprescriptible: el transcurso del tiempo no autoriza a adquirir un nombre por haberlo usado mucho
tiempo sin ser dueño del mismo, ni a perderlo por haberlo dejado de usar
d. Inalienable: no es susceptible de ser comercializado en ningún momento
El nombre individual
Nombre individual, o nombre de pila, o nombre de bautismo, es aquel que se usa para individualizar a la
persona dentro de la familia..
La ley del registro civil llena en parte la falta de reglamentación adecuada al respecto. Ella establece en su art.
56 que el oficial del registro civil no inscribirá:
- Más de 3 nombres
- Nombres ridículos
- Nombres que puedan inducir a confusión sobre el sexo de la persona
En cuanto a los nombres ridículos, es una cuestión generalmente subjetiva, ya que lo que es ridículo para mi
puede no serlo para otras personas.
a. Hijos matrimoniales: en este caso corresponde a los padres del recién nacido
b. Hijos extramatrimoniales: hay ue distinguir si es reconocido por ambos o solo por uno.
- En el primer caso corresponde a los padres darle el nombre
El primero consta de 1 solo elemento (palabra), el compuesto integrado indisolublemente por dos elementos,
si se separa alguno de ellos el apellido no es completo (Diaz de Vivar), el apellido doble esta compuesto por
el apellido del padre seguido por el de la madre.
a. Hijos matrimoniales: los hijos matrimoniales llevaran el primer apellido de cada progenitor, en el
orden decidido de común acuerdo. No existiendo acuerdo, llevaran en primer lugar el apellido del
padre. Adoptando UN ORDEN PARA EL PRIMER HIJO, EL MISMO SERA MANTENIDO PARA
TODOS LOS DEMAS.
b. Hijos extramatrimoniales:
1. Reconocido por ambas partes: los hijos reconocidos al mismo tiempo por ambos padres
llevaran el primer apellido de cada uno de ellos, si no hay acuerdo se resuelve de la misma
manera que los hijos matrimoniales.
2. Reconocido por uno de los padres: el hijo llevara los dos apellidos de aquel que lo hubiere
reconocido. Si este a su vez tuviera solo un apellido, la ley otorga la posibilidad de duplicar dicho
apellido. En el caso de reconocimiento posterior, el hijo llevara el primer apellido de ambos
progenitores y el orden se decidirá en común acuerdo, si no hay acuerdo llevara primero el
apellido que le hubiere reconocido primero.
3. Hijos no reconocidos por ninguno de los padres: a elección del oficial del registro competente, el
que podrá, en su caso, tomar en cuenta las sugerencias que le formulen los tutores o
guerdadores.
c. Apellido de los hijos adoptivos: ley 1136/97 art. 5- los niños tienen derecho a serinscriptos con el o
los apellidos de los padres adoptantes y mantener por lo menos uno de sus nombres pila, pudiendo
los adoptantes agregar nombres nuevos.
Art 10 de la ley N° 1/9, la mujer casada podrá usar el apellido de su marido a continuación del suyo, no
implica cambio de nombre.
Debe quedar claro que la utilización del apellido de soltera conforme al citado art. 10 no implica que ella este
separada de bienes , lo cual implica que con su firma, puede llegar a obligar a la comunidad de bienes,
llegado al caso. Al desaparecer el uso del apellido del marido, al no contar en el documento de identidad sino
el de soltera, solo la buena fe será la que reinara en las transacciones
Busca el quilibrio entre los derechos del marido y mujer al disponer la ultima parte del articulo comentado, que
el marido podrá optar por adicionar a su apellido, el de su esposa.
La mujer viuda
La viuda podrá continuar usando el apellido de su marido siempre que no contraiga nueva nupcias o unión de
hecho.
En caso de divorcio, sea el cónyuge declarado inocente o culpable, lo quiera o no, deberá dejar de usar el
apellido del marido.
Mujer separada de hecho: en este caso puede seguir usando el apellido del marido, es una cuestión opcional.
El marido no puede impedir su uso.
El seudónimo
a. Origen y finalidad: seudónimo-falso nombre. Uno de los casos famosos es el de Ricardo Corazon de
Leon. Según indica su origen, tiene como finalidad ocultar o disimular el verdadero nombre de una
persona
b. Adquisición: hay quienes sostienen que el solo uso de seudónimo ya le acuerda derechos a la
persona, otros piensan que este solamente debe ser protegido en caso de ser notorio y reconocido
dentro de la sociedad. Art 47 del código.
c. Diferencias con el nombre: se diferencia del nombre en que: mientras que este es obligatorio el otro
no, la posibilidad de cambio es libre para el seudónimo, no así para el nombre, el seudónimo puede
ser cedido y el nombre es inalienable.
d. Efectos del seudónimo casos en que este es asimilado al nombre: el seudónimo a veces queda
asimilado al nombre. Como cuando un testador deja en su testamento un legado en favor de alguna
persona, designándola por su seudónimo, en cuyo caso, de comprobare fehacientemente que era la
voluntad del testador, el mismo es valido
e. Protección legal: Art 47 C.C.
f. Inscripción: una vez que el seudónimo haya adquirido natariedad, puede solicitarse al Juez de
Primera instancia en lo Civil del domicilio, la inscripción del citado seudónimo como nota marginal en
la partida de nacimiento. Con respecto a la propiedad artística, científica y literario: art 2166.
Sobrenombre o apodo
Designación con que se conoce a una persona en el circulo intimo de su familia o amigos. Jurídicamente
carece de protección en forma directa ya que su valor es relativo.
Protección al nombre
Art. 44. C.C. Establece que el que es perjudicado por el uso indebido de su nombre tiene acción para hacerlo
cesar, y para que se le indemnicen los daños y perjuicios que esto le hubiera ocasionado
Existen circunstancias excepcionales en el que el cambio de nombre es necesario, ya sea porque este va en
desmedro de algún interés social, o porque atenta contra la dignidad de la persona que lo lleva.. dos son los
requisitos fundamentales:
Cambio de nombre: toda modificación, mutación o supresión del nombre, sustitución del mismo por otro.
Para el cambio de nombre los tribunales deben ser bien estrictos, ya que existen intereses superiores que
deben ser protegidos. Se debe recordar que con el cambio, una persona podría inclusive llegar a eludir
responsabilidades. Es conveniente que solo se autoricen cambios a nombres ridículos, contrarios a las
buenas costumbres o que induzcan duda sobre el sexo.
El art 48 prescribe que la persona perjudicada por un cambio de nombre puede impugnarlo judicialmente
dentro de un año a partir del dia en que se publico la sentencia del juez que asi lo autorizo
a. Cambio forzoso o por via de consecuencia: es el que se produce por causa de un cambio de estado,
por ejemplo, la mujer al contraer matrimonio toma el apellido de su marido, prediciéndose por via de
esta adición un cambio en su apellido
b. Cambio por via de sanción: cuando la mujer casada fuera declarada culpable de divorcio, el marido
podrá solicitar al juez que le prive el uso de su apellido. Lo mismo ocurre en el caso de nulidad de
matrimonio.
Cuando se extiende una partida no podrá hacerse en ella modificaciones sino por sentencia judicial, salvo que
se trate de alguna omisión o error. (art 117 Ley del Registro Civil)
Cuando se comprueben errores materiales u omisiones, la Dirección del Registro del Estado Civil en
resolución fundada, podrá ordenar la corrección de una partida o en otras palabras su rectificación. Cuando
se deba a un cambio de nombre, solamente podrá inscribirse mediando orden judicial.
El nombre y la firma
Art 43. Este art hay que desdoblarlo para una mejor comprensión
Se prueba con documentos fehacientes. El primero es la partida de nacimiento, el segundo son documentos
que acrediten la identidad de la persona (C.I), etc.
Nombre comercial
Los nombres comerciales, pueden ser nombres de fantasía o de personas. Solo existen las limitaciones
impuestas por el art. 108 de la Ley del Comerciante, en cuanto prohíben la competencia desleal entre los que
ejercen esta rama de la actividad humana.
La ley de marcas Ley 1294/98, establece que el nombre comercial podrá estar conformada por:
El nombre adoptado deberá diferenciarse totalmente de cualquier otro nombre usado precedentemente por
otra persona.
LECCION XII
DOMICILIO GENERAL. El domicilio real. Elementos. Casos de habitación alternativa. Cambio y conservación
del domicilio real. El domicilio legal. Concepto. Casos de domicilio legal establecidos en el código. Duración
del domicilio legal. El domicilio de origen.
DOMICILIO ESPECIAL. Diferencia con el domicilio real. El domicilio de elección. El domicilio de constitución o
procesal. Concepto.
La persona vive en sociedad y debe poder ser hallada en un momento determinado, ya sea para ejerce sus
derechos, para cumplir con sus obligaciones. El lugar donde se encuentra para ello se denomina domicilio
Para la doctrina francesa: encuentra una relación entre la persona y el lugar. Es decir, siempre que exista esta
relación quedara configurada la nocion jurídica del domicilio
Para la doctrina Italiana: se habla de sede jurídica, es decir, que la vinculación persona-lugar es una
atribución que hace la ley.
Doctrina alemana: define al domicilio como el lugar que el derecho considera centro de relación de la persona.
En lo referente al domicilio nuestro código se inspiro en el Argentino, por lo que para nosotros el domicilio es
el asiento jurídico o su sede, o el espacio fisico que ocupa en determinado momento para ejercer sus
relaciones juridicas
Residencia y habitación
Para nuestro ordenamiento civil el domicilio será no el lugar en el que reside, sino en el que se encuentran
sus principales intereses.
El domicilio es una abstracción, se considera que la persona siempre esta ahí, aunque no este, la residencia
es una realidad, donde realmente se encuentra la persona. Una persona puede tener varias residencias: una
en el interior y otra en Asunción, pero solo puede tener un domicilio, salvo el caso de domicilios especiales.
-Habitación: lugar en donde la persona se encuentra accidental o momentáneamente, por un tiempo breve,
como cuando se emprende un viaje su característica es el breve plazo de permanencia en un lugar
determinado.
d. Inviolable: Art 34 C.N. solamente con orden de un juez competente o para impedir la perpetración de
un delito inminente puede ser allanado
- Real
- Legal
- Origen
Especial:
- De elección
- De constitución
Domicilio general: la persona no puede tener mas de un domicilio general, que será cualquier relación jurídica
Es el lugar donde la persona tiene establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios (art 52
C.C.)
Que la persona tenga su residencia en ese lugar determinado. Aquí se entiende residencia con un carácter
permanente y significa que el individuo reside habitualmente con su familia, o en ciertos casos donde tiene su
principal establecimiento
Elemento voluntario. No seria sino la intención de fijar domicilio en ese lugar. En nuestro código la voluntad de
permanecer es decisivo (arts 58, 60)
Para determinar el domicilio real en el supuesto caso que la persona resida en lugares distintos, el Codigo
consagra la solución prevista en el articulo 55, primera parte
En el sistema seguido por el Codigo, el principio que gobierna en materia de domicilio, es el de la voluntad. Es
decir, es esta la que determina el domicilio de una persona o su cambio, salvo el caso del domicilio legal.
La prohibicion al quebrantamiento de este principio lo encontramos en el art 319 inciso a) del C.C.
La voluntad o el animus es el elemento predominante para el cambio. Ello se encuentra contenido en el art 60
del C.C.
Domicilio legal
Es el que la ley se encarga de fijar, y es el lugar en el ue la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una
persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus
obligaciones (art 53 C.C.)
Duracion del domicilio legal: depende del hecho que lo motive. Art 54 primara parte
Domicilio de origen: lugar del domicilio de los padres en el dia del nacimiento de sus hijos (art 52 2° parte
C.C.)
Prueba de domicilio: Se rige por el elemento intencional en cuanto al domicilio real, en tanto que, el domicilio
legal mediante la justificación del hecho que le dio origen
Domicilio espacial
Aquel que es determinado por las partes voluntariamente para producir ciertos efectos, en relación a uno o
mas actos jurídicos.
Coincide a veces con el domicilio real y otrás no, y se diferencia del domicilio general, en que este rige todas
las relaciones de la persona, tanto que el especial se refiere a uno o mas actos o situaciones en particular.
Se divide en:
Domicilio de elección
Previsto en el art. 62 del C.C. y se denomina también domicilio convencional, ya que surge de la
convención entre las partes.
Caracteres:
Aquel que se constituye por expresa disposición del Código de Procedimientos, que establece la
obligatoriedad a las partes que van a litigar en los tribunales de constituir un domicilio dentro del radio de
veinte cuadras de juzgado
LECCION XIII
Efectos: con relación a los atributos de la persona fallecida: se extinguen (estado, capacidad, nombre y
domicilio), al igual que los derecho de familia.
Muerte natural
Es la debidamente comprobada y que se anota en la Direccion del Registro del Estado Civil
Es una institución nueva, incorporada al C.C. en virtud de la cual se puede acreditar el fallecimiento de
una persona cuyo cadáver no se encuentra, sujeto a la condición de que sea prácticamente imposible
que viva (catástrofe)
Se da en ciertos casos por ausencia o desaparición de una persona por un tiempo mas o manos
prolongado, que hace presumir que la misma ha fallecido. No tiene los mismos efectos que los dos
anteriores
Podemos sostener que la muerte es la desaparición permanente de todo signo de vida en un momento
cualquiera, posterior al nacimiento
La ley del Registro del Estado Civil prohíbe la inscripción de no nacidos vivos (art 104), ya que los
considera como si nunca hubieran existido, en armonía con el art. 28 del C.C.
Prueba: La muerte se prueba con los testimonios de los actos o certificados expedidos por la Dirección
del Registro del Estado Civil
Si se trata de muertes anteriores, se prueba con los de los registros parroquiales, o por otros medios de
prueba
Quienes on obligados a declarar el fallecimiento? Art 95 del Registro del Estado Civil
De las inhumaciones:
Hay veces que la incertidumbre ocasionada por la falta de noticias de una persona por un tiempo
relativamente largo, hace presumir que ha fallecido.
El Capitulo V del Titulo I, Libro Primero, nos trae la solución a estos problemas
- Reglas Generales
Declaración que debe hacer el juez, cuya competencia estará determinada por el ultimo domicilio del
causante.
- Pruebas
- Reaparición de la persona
Le serán devueltos los bienes, sin el pago de intereses o acrecimos que hayan tenido
Presuncion de fallecimiento
Sobre quienes pesa la incertidumbre de su existencia, por haber desaparecido o estado ausente de su
domicilio
Distinción entre:
Ausente y desaparecido
Art 64.
La persona desaparecida, es aquella que cuya ausencia se produjo como consecuencia de circunstancias
tales que pudieran haber puesto en peligro su vida.
Presuncion de fallecimiento
Existen 2 casos:
- Casos ordinarios: arts 64 y 65. Falta de noticia o incertidumbre sobre la existencia de la persona
durante un periodo de tiempo más o menos largo
- Casos extraordinarios. Consecuencias de operaciones bélicas o accidentales, el plazo se reduce
considerablemente en estas circunstancias. Art 67
Articulo 68
- El conyuge
- Los herederos y legitarios
- Los acreedores
- Toda persona que acredite un interés legitimo en los bienes del desaparecido
- El Ministerio Publico
El código civil se limita a establecer en el Art 69 que el que pudiera la declaración deberá justificar las
cicunstancias mencionadas
1°. Requisitos para la procedencia de la acción, son básicamente 2: que se justifique la competencia del juez
ante el cual se promueve la acción, y la legitimación activa del que promueve, es decir, que se compruebe
fehacientemente ser una de las personas que, según el art 68 se hallan facultadas a pedir la declaración
judicial de presunción de fallecimiento
3°. Intervención del Ministerio de defensa: intervendrá necesariamente una vez cumplidos los requisitos 140 y
141, para certificar si la persona tiene o no apoderado con mandato inscrito
4°. Disignacion en un caso de un curador de bienes: mientras se tramita o antes (el juicio) puede solicitarse la
designación de un curador de bienes, el cual tendrá funciones de mero administrador.
5°. Pruebas: las pruebas que deberán rendirse, en primer lugar el tiempo de ausencia
6°. Sentencia: si no aparece el ausente luego de publicarse los editos, el juez dictara sentencia declarando
presunto fallecimiento a la persona
Relaciones de familia: se establece el divorcio vincular, el conyuge del presunto fallecido puede volver a
casarse
Posesion provisoria
Entrega de los bienes del presunto fallecido a sus herederos o legatarios que lo hubieran solicitado
Efectos:
a. Entre el que se halla en posesión provisional y el presunto fallecido. Aquel, como ya se ha dicho, no
es sino un simple administrador, siendo sus atribuciones la del curador del incapaz de administrar
sus bienes
b. Con respecto a los puestos en posición provisional en sus relaciones entre si. Pueden hacer división
provisoria de sus bienes, celebrar entre ellos toda clase de arreglos.
c. Entre los herederos en sus relaciones con terceros. Con respecto a terceros, la condición de los
puestos en posición provisional no varía, puesto que no pueden enajenar bienes ni constituir
derecho reales sobre los mismos
Posesión definitiva
Transcurridos 10 años de la desaparición o setenta años del dia de su nacimiento, el juez podrá dar
posesión definitiva de sus bienes a los herederos y legatarios. Art 72.
La primera es una simple administración de bienes, excluye la propiedad de los mismos, y de sus frutos y
rentas, la definitiva es mas bien atributiva del dominio de la herencia dejada por el ausente o
desaparecido
a. Efectos con respecto al ausente o desaparecido. La posesión definitiva será una verdadera
propiedad, sujeta a la condición de que el mismo aparezca
b. Con respecto a los puestos en posesión entre si. Podrán proceder a la partición de bienes como si
se tratara de una sucesión ordinaria.
c. Con respecto a terceros. Los puestos en posición definitiva son reputados como verdaderos
propietarios.
LECCION XIV
Personas Juridicas
Todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones, que son no personas de existencia
visible, son personas de existencia ideal.
- Teoría de la ficción
Las personas jurídicas son entes que no existen sino para fines jurídicos, y su capacidad es meramente
artificial. La persona jurídica está concebida para actuar en el campo patrimonial.
Existe un grupo de doctrinadores que niegan la existencia de la personalidad jurídica, aduciendo que las
únicas personas que existen son las físicas.
b. PROPIEDAD COLECTIVA: Los bienes de las personas jurídicas son la propiedad colectiva de sus
miembros. En las asociaciones o corporaciones esos bienes serían los de sus socios, no existen pues
personas jurídicas sino patrimonios colectivos. PLANIOL: La persona jurídica no es más que la propiedad
colectiva que suprime la autonomía de las partes individuales.
c. TEORIA DE DUGUIT: Los individuos no tienen en la sociedad derechos sino funciones y si una
colectividad cumple funciones sociales, debe ser aceptado como tal.
d. POSICIÓN DE KELSEN: Persona jurídica: la unidad de un conjunto de normas, un orden jurídico que
regula la conducta de una pluralidad de individuos. Ella es a veces la personificación de un orden parcial, tal
como los estatutos de una asociación, y a veces la de un orden jurídico total, que comprende el conjunto de
ordenes jurídicos parciales y es denominado habitualmente con el nombre de Estado. Se acerca a la doctrina
negativista de Duguit y la teoría de la ficción
Teorias de la realidad:
Esta teoría explica la naturaleza de las personas jurídicas. Son una realidad concreta del derecho.
1.- TEORIA ORGANICISTA (GIERKE): considera a la persona jurídica como un organismo vivo con voluntad
y fuerza de acción común, voluntad esta superior de la de los miembros administradores. "La responsabilidad
penal de las Personas Jurídicas por los actos ejecutados en nombre de ella por sus órganos. Adoptada por el
Código.
2.- TEORIA DE ZITELMAN: No hay sujeto sino existe voluntad. La persona jurídica no tiene voluntad diferente
de los miembros que la componen sino que es un conjunto de voluntades de los que lo configuran. La
voluntad es el requisito indispensable para la existencia de un sujeto de derecho.
3.- TEORIA DE LA INSTITUCIÓN (HAURIOU): Organismo vivo creado para ciertos fines con idea común
compartida y con órganos que la gobiernan, será capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones.
4.- TEORIA DEL INTERES (MICHOUD): El derecho debe proteger al hombre que se agrupa para distintos
emprendimientos para garantizar y proteger los intereses colectivos y permanentes de los grupos humanos.
(Voluntad legal). Para que existan personas jurídicas se precisa interés y organización.
5.- TEORIA DE FERRARA: La Persona Jurídica es la traducción jurídica de un fenómeno empírico. Existe
cuando hay interés de varias personas para la consecución jurídica de fines comunes, constituidos en una
unidad siendo una realidad para el derecho.
El codigo no ha seguido a ninguna teoría en particular, sino que ha recogido con acierto los principales puntos
de cada uno de ellos
Las personas jurídicas con carácter publico tienen por misión cumplir fines de interés publico, la privadas
persiguen un beneficio privado. Las primeras poseen imperium, la se derecho privado carecen de imperio
gobernativo.
entre ambas existe una diferencia de género a especie, asociación engloba a cualquier pluralidad de
personas, la sociedad seria una asociación con fines de lucro
-Asociaciones: convención por la cual 2 o mas personas ponen en común de una manera permanente sus
conocimientos, o su actividad con un fin distinto que el de repartir beneficios
-Fundaciones: masa de bienes destinada a ciertos fines, generalmente altruistas, de reunir los requisitos
ejercidos por el código, constituye una fundación
Las personas jurídicas de carácter públicas: comienzan su existencia desde la promulgación y publicación de
la ley que las crea, la cual establece su carta orgánica. El Estado y la Iglesia existen de qué nación se halla
jurídicamente organizada.
PERSONAS JURIDICAS DE CARÁCTER PRIVADAS: a) Las que requieren reconocimiento del estado: 1.-
Acto de constitución de los socios. 2.- Autorización del Poder Ejecutivo. b) Las que no necesitan
reconocimiento del estado: Comienza su existencia, desde su inscripción en el registro respectivo (Registro
Público de comercio por ley 109). El reconocimiento puede ser normativo o por concesión.
La definición dada en el Art. 92 del código civil en relación a las personas jurídicas extranjeras es la siguiente:
Los Estados Extranjeros: Son organismos internacionales reconocidos por la república y demás personas
jurídicas extranjeras. También se reconocerá a las personas jurídicas de derecho público de los demás
estados, siempre que se hallen constituidas de conformidad al ordenamiento.
LECCION XV
LAS PERSONAS JURIDICAS DE CARÁCTER PRIVADO. Requisitos para su existencia. Patrimonio separado
del de sus miembros. Atributos de las personas jurídicas. Nombre. Domicilio. La capacidad de las personas
jurídicas: capacidad de hecho y de derecho. El principio de especialidad consagrado en nuestro Código.
Responsabilidad de las personas jurídicas: responsabilidad contractual y extracontractual. Responsabilidad
extracontractual: distintos supuestos. Responsabilidad civil por actos de los órganos respecto a terceros.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Responsabilidad penal de las personas físicas que integran
el órgano (directores y administradores). Responsabilidad de la persona jurídica por los daños cometidos por
sus dependientes o por las cosas de que sirve.
Las personas jurídicas a las que nos referimos en esta lección son los comprendidos en el titulo II, capitulo II,
III, IV del C.C.
Requisitos
Para que una persona jurídica con carácter privado existe es necesario:
a. Dos o mas personas unan sus intereses o finalidades para una actividad determinada independiente
de ellas
b. Se e atribuyen bienes suficientes que pueden ser en dinero efectivo o en otros bienes
c. Haya absoluta diferencia entre la persona que se crea y las que la crean
Un principio admitido que conforma la idea de la personalidad jurídica es que su patrimonio es absolutamente
independiente del de la persona de sus miembros. Art 94.
- Nombre
- Domicilio
- Capacidad
Las personas jurídicas tienen derecho a un nombre y por consiguiente a la defensa de este. Art 44, ultima
parte.
El nombre de las personas jurídicas es mas que un atributo de su personalidad, pues tiene una connotación
patrimonial destacada. Y esta es precisamente una de las características fundamentales del nombre de la
persona jurídica: puede ser cedido
Art. 95
Introducción:
En primer lugar, debemos recordar que las personas jurídicas de carácter privado pueden ser:
a. Asociaciones y sociedades
b. Fundaciones
La asociación es cualquier grupo de personas, en tanto que sociedad seria una asociación pero con fines de
grupo. Es una relación de género a especie.
Tenemos así, que la asociación es el acuerdo en virtud del cual dos a más personas ponen en común de una
manera permanente sus conocimientos, a su actividad, con un fin distinto que el de repartir beneficios. No
tienen como fin el lucro.
Estas asociaciones que están reguladas en el Libro I del Código, en el Titulo II, capítulo II, artículos 102 a 117,
son las mismas, a las que se refiere el artículo 1° de la ley 388/94 modificatoria del C.C., que enumera
quienes son personas jurídicas, estando estas asociaciones –bajo otro nombre- en el inciso f)de dicha ley. En
este inciso se refiere a las asociaciones que tienen por objeto el bien común, que es otro modo de denominar
a las asociaciones reconocidas de utilidad pública
Constitución:
La agrupación de personas que quiera formar esta clase de asociación, debe hacerlo:
Una vez constituidos estas clases de asociaciones se rigen por las disposiciones de ese Capítulo del C.C. y
por sus estatutos.
Estatutos y su contenido:
Que son los estatutos? Son aquellas disposiciones fruto de la voluntad de las personas que quieren formar la
asociación, por las que regirán su funcionamiento,
Los estatutos deben ser redactados en escritura pública. Por el poder ejecutivo (art 93 C.C. modificado por la
ley 388/94) a partir de esa aprobación comienza su existencia como persona jurídica.
a. La denominación de la asociación
b. La indicación de sus fines
c. La indicación de su patrimonio
d. La indicación de su domicilio
e. Las normas sobre funcionamiento y administración
f. Los derechos y obligaciones de los asociados y condiciones de admisión
g. Normas relativas a su extinción y al destino de los bienes
Funcionamiento:
En los artículos 105 a 117 del C.C., se prevén normas para el caso en que los estatutos no se incluyan
cuestiones relacionadas.
Dirección:
Puede estar constituida por 1 o más personas, que deben ser miembros de la asociación designados por la
asamblea.
Puede ocurrir por renuncia, fallecimiento o remoción de los miembros de la dirección. En estos casos
cualquier asociado podrá pedir al Juez de Primera Instancia, y siempre que exista urgencia, el nombramiento
judicial de uno o mas miembros para llenar la vacancia, mientras la Asamblea decida lo que corresponda. Si
no existan asociados a quienes confiar la dirección, el juez podrá designar otras personas reputadas por su
idoneidad y honorabilidad. Art 106 C.C.
La Asamblea General:
Es convocada por la dirección en los casos y tiempos determinados por los casos y tiempos determinados
por los estatutos; o por petición escrita de por lo menos la quinta parte de asociados, cuando la solución de
asuntos urgentes de la Asamblea asi lo exija:
✓ La convocatoria se hace siempre señalando la finalidad, es decir, los asuntos que serán tratados y
estos se resolverán por simple mayoría de votos, por el cual cada asociado tiene un voto igual. Si la
dirección denegase un pedido de convocatoria de asamblea formulado por asociados, estos podrán
recurrir ante el juez de primera instancia, quien designara a quien haya de presidir la asamblea,
ínterin está decidida lo pertinente
Art. 107 C.C.
✓ Las decisiones de la asamblea o de la dirección, que fueren contrarias a la ley, o a los estatutos,
podrán ser anulados judicialmente, a instancia de cualquier asociado o del Ministerio Publico.
Art. 112 C.C.
✓ Los directores y los socios no podrán votar en la Asamblea, respecto de asuntos en los que tuvieran
interés personal (Art 109 C.C.)
Retiro o Exclusion de los socios: Art 110 C.C (retiro), Art 11 C.C. (exclusión)
El Contralor:
El código no hace referencia alguna a algún órgano contralor de la asociación, por no ser fundamental para su
funcionamiento. Por ello, si no esta previsto en el estatuto, esa función de contralor la ejercerá la Asamblea.
Fin de la existencia:
El artículo 118 del C.C. dispone que una vez cumplido estos requisitos, son personas jurídicas, y por
tanto son entidades independientes de las personas físicas que la integran.
Capacidad:
Está permitida desde que en el art. 122 del C.C. se refiere a que pueden convertirse en asociaciones
reconocidas de utilidad pública con aprobación del P.E.
Funcionamiento y extinción
Se rige supletoriamente por las disposiciones de las asociaciones reconocidas de utilidad pública (art 121
C.C.)
Asociaciones No inscriptas
Se rige por el art. 123 del C.C. Es decir, pueden existir pero no son consideradas personas jurídicas.
Fundaciones
La diferencia fundamental entre estas y las asociaciones es que en estas se asignan bienes para la
consecución de un fin.
Definición: Es una persona jurídica constituida voluntariamente por 1 o más personas, y dotada de bienes
para cumplir sus fines altruistas.
La fundación esta prevista en nuestro Código Civil en los artículos 124 a 131. En el art 124 se establecen
requisitos para la formación:
Características de la fundación:
✓ Es voluntaria
✓ Requiere de la aprobación del poder ejecutivo
✓ Otra característica es la perpetuidad
Forma de constitución:
Por escritura pública o testamento una vez aprobada por el P.E. el instituyente o los herederos deben
transferirle a la fundación la propiedad y posesión de los bienes que le fueron asignados. Rigen también los
arts. 127 y 128 del C.C.
Art.125.- El instituyente podrá dejar sin efecto el acto de fundación otorgado entre vivos antes de su
aprobación por el Poder Ejecutivo, al que deberá comunicarse esta revocación. El heredero del fundador no
estará autorizado a revocar la fundación, si el instituyente pidió su aprobación.
Impugnabilidad por parte de los herederos o acreedores del fundador: Art 126 C.C.
Órganos de la fundación: deben preverse en el acto constitutivo, y como está destinada a perpetuidad debe
establecerse la forma de sustitución de las personas que integran los órganos, en caso de fallecimiento,
incapacidad, renuncia, etc.
Es necesaria y más marcada que en las asociaciones de utilidad pública, ya que en la fundación falta el
elemento humano, como son los socios de la asociación, por lo cual la actividad del Estado tiene por fin llenar
ese vacío.
El P.E cumple un papel fundamental en la vida de las fundaciones. Además de lo previsto en el art 129 C.C. ,
en los arts. 130 y 131 del mismo Código.
Otro poder que interviene es el Poder Judicial, ante quien se pueden recurrir las decisiones del Poder
Ejecutivo (Art. 131 ultima Parte)
Si bien se establecen a perpetuidad, también hemos visto que el poder ejecutivo esta facultado a extinguirlas
en circunstancias excepcionales. En cuanto al destino de sus bienes se observara lo dispuesto para las
asociaciones de utilidad pública (Art. 131, 4° apartado), es decir, deberán tener los bienes el destino indicado
en los estatutos, y en caso contrario, se reputaran vacantes, para lo cual rige el Art. 1.900 inc. D del C.C., es
decir, pasan a ser del dominio privado del estado.
La importancia radica en que la sociedad tiene como base de su organización social a la familia. Es como se
repite, incesantemente, la célula fundamental de la sociedad. La agrupación humana por excelencia.
Abarca un distinto cumulo de situaciones distintas imponían. La sociedad humana muta y se transforma, pues
lo que distingue al ser humano del resto de los seres, es la posibilidad de cambiar, o mejor dicho, su
capacidad de cambiar la realidad. Por ello, a medida que cambie la sociedad también cambiara la familia, por
ser parte integral de aquella.
Lo que si debe apreciarse y dejar en claro, es que la familia es un grupo social fundado en la propia
naturaleza humana. Ello es asi, ya que el hombre es un ser eminentemente social y como tal solo puede
realizarse y desarrollarse plena e íntegramente, conviviendo y compartiendo con otros seres humanos que
debe ser reconocida y protegida por el estado.
✓ La tesis matriarcal: Para los sostenedores de esta teoría se produjo una evolución a partir de una
época primitiva de promiscuidad sexual, donde la paternidad era insegura y solo era notoria la
maternidad. La madre era el centro y el origen de la familia. El parentesco se consideraba solo por
línea materna. Solo en un periodo avanzado se habría producido una sustitución de la madre por el
padre como cabeza de la organización familiar.
✓ La tesis patriarcal: En ella es el padre que a través de su fuerza y autoridad se constituye en el eje
de la familia. En esta se niega la promiscuidad primitiva y se afirma que desde los tiempos mas
remotos fue siempre el padre el eje o centro de la organización social.
Lo que si puede sostenerse es que lo mas probable es que nunca haya existido una evolución generalizada
en la forma de organización familiar, primando en algunos el matriarcado, en otras el patriarcado, en otras un
sistema mixto ya que la familia a presentado distintas modalidades según cual sea la civilización en la que se
estudie.
La palabra familia tiene diversas acepciones y abarca un distinto cumulo de situaciones distintas. Según
Josserand, a la familia se le dan tres acepciones distintas:
1- La familia en sentido amplio o lato sensu: engloba a todas las personas unidas por un lazo de
parentesco o de afinidades que se extiende hasta límites lejanos. Esta acepción descansa a la vez
en la comunidad de sangre, en el matrimonio y la adopción. Es la familia como sinónimo de
parentesco.
2- La familia en sentido intermedio: la familia que vive bajo un mismo techo, padre, madre, hijos, y si
hubiera lugar nietos y aun colaterales. Se convierte entonces, en el sinónimo de hogar.
3- La familia en sentido estricto, la familia nuclear o pequeña familia: es la constituida por el padre,
madre, hijos y también a lo posible las familias que hayan formado los hijos.
Nuestro Código Civil que regula en gran parte el derecho de familia y lo hace en base a dos criterios:
a) La familia en sentido estricto: es decir la formada por padres e hijos. En ese sentido lo encontramos
en el titulo III del Libro I del C.C. de los derechos personales en las relaciones de familia.
✓ También el código de la niñez y la adolescencia se refiere a la familia en sentido estricto Art. 8. La
constitución refiere a la familia en este sentido (Art. 33, 49, 50, 53, 54, 59, 60, 61)
b) Familia en sentido amplio: también existe en el Código y en otros cuerpos normativos, situaciones
que regulan a la familia en un sentido mas amplio. Tal es el caso de la regulación de las obligaciones
derivadas del parentesco especialmente la de prestar alimentos o el régimen de relacionamiento, asi
como también en el ámbito del derecho sucesorio.
Durante un tiempo causo cierta controversia entre los juristas la determinación de la naturaleza jurídica
de la familia, principalmente por los diversos cambios que iba sufriendo la misma.
Actualmente se acepta que la naturaleza de la familia proviene justamente del hecho de que la
misma es connatural al hombre. La familia tiene una transcendente misión por su función en la
sociedad y busca mantener el bien común de sus miembros.
PARENTESCO. CONCEPTO
a) Bien porque una deciende de la otra, o porque ambas descienden de un autor común o un
ascendiente común ( parentesco por consanguinidad)
b) Porque una es pariente por consanguinidad del conyugue de la otra (parentesco por afinidad)
c) Porque se a creado en ella un parentesco que no coincide con la realidad biológica (parentesco por
adopción)
Las relaciones nacidas del parentesco son importantes, pues de estos vínculos pueden nacer una serie de
derechos y obligaciones. Como por ejemplo el derecho de exigir alimentos y la obligación de prestarlos.
En nuestro C.C. se admiten las citadas tres categorías (Art. 249). El parentesco por consanguinidad (Art. 250,
por afinidad Art. 253 y 254 1° Parte) y por adopción (Art. 255).
En el derecho se habla de grados, líneas y troncos para establecer la proximidad que existen entre los
parientes sean estos consanguíneos o afines.
El grado es la unidad básica de medida para el parentesco. Cada grado es una generación. Es la vinculación
directa e inmediata entre una persona y otra unidad por una relación jurídica (Art. 250)
✓ Así entre el padre y el hijo hay un grado, y entre el padre y el abuelo también hay un grado.
✓ Ejemplo: Padre
Hijo
✓ La línea, a su vez es la sucesión ininterrumpida de grados, la serie de grados forma la línea (Art.
250)
✓ La línea puede ser: a) Recta o directa. b) colateral
✓ En ambas líneas hay tantos grados como personas, menos una (art 252). Asi, para determinar la
relación entre el abuelo y el nieto, hay parentesco de segundo grado (nieto, padre, abuelo son 3,
menos uno, 2)
✓ La línea Recta es la seria de grados que descienden una de otras, puede ser ascendente o
descendente. Por ejemplo:
✓ Linea Colateral es la seria de grados entre personas que tienen un ascendiente común, pero que no
descienden una de otra. El clásico ejemplo es el de los hermanos.
B 2° GRADO C
3° GRADO
D E
4° GRADO
B y C son hermanos, (parientes de 2do grado), D y E son primos ( parientes de 4to grado) D y C serian
sobrino y tio (pariente de 3er grado)
1) Efectos personales:
a) Patria potestad y custodia
b) Deberes de protección reciproca (Art. 74, 269 y 68 del C.C.)
c) Impedimentos matrimoniales (Art. 140 del C.C. y 18 de la Ley 1/92)
d) Oposición al matrimonio (Art. 151 C.C. y de declaración de nulidad Art. 180 del C.C)
Otros efectos son: inhabilitación para ser testigos en los instrumentos públicos Art. 380
C.C., inhabilitación del oficial público para actuar como tal en los asuntos que estén
interesados sus parientes Art. 377 C.C.
Una de las consecuencias jurídicas que genera el parentesco es la obligación de prestar alimentos.
El primer bien que tiene una persona desde el punto de vista jurídico es su vida, es decir, su conservación y la
primera necesidad con la que se enfrenta es el medio de procurarse los medios para ello.
Existen tres fuentes: la ley, el contrato y una disposición de ultima voluntad. La ley es la mas importante.
Art.256.- La obligación de prestar alimentos que nace del parentesco comprende lo necesario para la
subsistencia, habitación y vestido, así como lo indispensable para la asistencia en las enfermedades.
Tratándose de personas en edad de recibir educación, incluirá lo necesario para estos gastos.
Se basa sobre dos extremos: la extrema necesidad del que solicita y la capacidad económica del que debe
prestar los alimentos.
En consecuencia, nuestra ley exige los siguientes requisitos para solicitar alimentos:
a) los cónyuges.
b) los padres y los hijos
c) los hermanos
d) los abuelos, y en su defecto, los ascendientes más próximos
e) los suegros, el yerno y la nuera
Primera regla: Los descendientes la deberán antes que los ascendientes. La obligación se establecerá
según el orden de las sucesiones, proporcionalmente a las cuotas hereditarias. Entre ascendientes, los
más próximos están obligados antes que los más lejanos, y los del mismo grado, por partes iguales.
Segunda Regla: Art.259.- Cuando son varios los obligados conjuntamente a prestar alimentos, la
proporción en que deben contribuir se regulará por la cuota hereditaria.
Tercera Regla: Si existiendo varios obligados, el que debe los alimentos en primer término no se hallare
en situación de prestarlos, la obligación pasará en todo o en parte a los demás parientes, según el orden
establecido en el artículo anterior. (Art. 259)
La cuota alimentaria no se limita a un simple cálculo de porcentaje, se hace en base a las particularidades
que presenta cada caso: capacidad económica, condición social, número de hijos del alimentante, sexo y
edad del alimentado.
La sentencia judicial que fije la cuota alimentaria es de carácter eminentemente provisional. La circunstancia
económica de las partes pueden verse modificadas por las distintas situaciones de hecho, lo que llevaría a
modificar o a terminar la relación jurídica alimentaria.
Art.260.- Si después de hecha la asignación de los alimentos, se alterase la situación económica del que los
suministra o del que los recibe, el juez podrá resolver el aumento, la disminución o la cesación de los
alimentos, según las circunstancias.
a) Alteración económica de quien lo suministra: el alimentante sufre una mengua en sus ingresos
b) Alteración económica de quien recibe los alimentos: quien se hallaba imposibilitado de conseguir
trabajo de pronto consigue trabajo.
c) Alteración de la situación económica general: inflación y otros factores económicos. Ante este
cambio el juez puede: disminuir la suma fijada, aumentar la suma fijada o el cese de la obligación.
Art.264.- El que debe suministrar los alimentos puede hacerlo mediante una pensión alimentaria o recibiendo
y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a los alimentos. El juez decidirá cuando estime
conveniente admitir o no esta última forma de prestarlos.
a) tratándose de hijos, cuando llegaren a la mayoría de edad, o siendo menores, cuando abandonaren
sin autorización la casa de sus padres.
b) si el que recibe los alimentos cometiere algún acto que lo haga indigno de heredar al que los presta.
c) por la muerte del obligado o del alimentista.
d) cuando hubieren desaparecido las causas que la determinaron.
Los padres tienen el derecho y la obligación de asistir, de alimentar, de educar y de amparar a sus hijos
menores de edad. Serán penados por la ley en caso de incumplimiento de sus deberes de asistencia
alimentaria.
Los hijos mayores de edad están obligados a prestar asistencia a sus padres en caso de necesidad.
La ley reglamentará la ayuda que se debe prestar a la familia de prole numerosa y a las mujeres cabeza de
familia.
Todos los hijos son iguales ante la ley. Esta posibilitará la investigación de la paternidad. Se prohibe cualquier
calificación sobre la filiación en los documentos personales.
1º El que incumpliera un deber legal alimentario y con ello produjera el empeoramiento de las condiciones
básicas de vida del titular, o lo hubiera producido de no haber cumplido otro con dicha prestación, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.
ESPONSALES. Antecedentes históricos. Los esponsales en el Código Civil. Los esponsales en la ley 1/92.
La palabra matrimonio deriva del latin matris (madre) y monium (carga), la parte más pesada del matrimonio
lo soporta la madre, por la concepción de los hijos, el parto, su primera infancia, etc.
Existen otros vocablos utilizados como sinónimos de matrimonio, como: Conjugo, que significa llevar el yugo
en común. De ahí se derivan varias palabras muy utilizadas como cónyuge y conyugal. Otro sinónimo
utilizado es la palabra Casamiento, significa tener la casa en común o vivir en la misma casa, también está la
palabra Nupcias de origen latino (nuptum) significa velarse.
El matrimonio – acto es el que se produce como consecuencia del consentimiento libremente expresado por
personas jurídicamente hábiles, en tanto que el segundo es la relación de vida constituida por la celebración
valida.
b) MATRIMONIO-ACTO: porque a partir de ese momento nace una comunidad económica entre los esposos,
constituye un acto, por requerir el consentimiento libre, expresado ante el Oficial del Registro.
Artículo 4º de la Ley 1/92.- El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un varón y una mujer
legalmente aptos para ello, formalizada conforme a la ley, con el objeto de hacer vida en común.
Naturaleza Jurídica
Esta ha sido una de las discusiones que más ha dado tela que cortar en el derecho de familia.
Para la Iglesia, el matrimonio entre bautizados es no solo uno de los santos sacramentos, sino también un
contrato.
b) Contrato Civil:
Se lo consideró así fundados en el Contrato Social de ''Rousseau'' que es la más antigua y natural de todas
las sociedades o en su aspecto económico. No fue aceptado por la diferencia entre ambos.
Es una institución de índole social, independientemente de las normas jurídicas que la regulan.
d) Concepción mixta:
Gran parte de la doctrina moderna, en especial aquellos que sostienen en forma total o moderada la
autonomía del derecho de familia, señalan que el matrimonio es un acto jurídico familiar, es decir,
diferenciado del acto jurídico en general.
Debemos afirmar que, si bien no compartimos la autonomía absoluta del derecho de familia, sin embargo
reconocemos que existen actos jurídicos familiares como especie dentro del género acto jurídico. En este
sentido, es plausible referir que el matrimonio es un acto jurídico dentro del ámbito familiar.
Pueden clasificarse los caracteres del matrimonio desde diversos ángulos y también teniendo en
consideración las disposiciones del derecho positivo.
1. Sobre la heterosexualidad esencial del matrimonio: el matrimonio es una unión entre personas de
distintos sexos, vale decir, una unión heterosexual, aunque en algunos países se fue modificando
hasta aceptar el matrimonio de sexos iguales.
2. Sobre las características esenciales del matrimonio:
a) Unidad: debe ser entendida como la comunidad de vida entre los conyugues.
b) Monogamia: solo puede ser contraído entre UN hombre y UNA mujer
c) Permanencia: es una institución que una a los contrayentes de por vida, está estructurado para
durar tanto como la vida de los conyugues.
d) Legalidad o juridicidad: no es suficiente que las uniones sean estables y duraderas sino que
deben estar sometidas al régimen impuesto por la ley.
e) De orden público: el matrimonio es un acto en el cual está interesada la sociedad toda, como
fundamento de la familia y esta a su vez de aquella, como se dijo. Sus disposiciones son, salvo
contadas excepciones, de orden público.
ESPONSALES
Consisten en la futura PROMESA de matrimonio que se hacen dos personas de distinto sexo con aptitud
nupcial
Art.137.- El culpable de la ruptura del compromiso matrimonial deberá a la otra parte de una indemnización
por los gastos hechos de buena fe. Si la ruptura perjudicare gravemente al prometido inocente, el juez podrá
fijar una indemnización en concepto de daño moral.
Art.138.- Los prometidos pueden, en caso de ruptura, demandar la restitución de los regalos que se hayan
hecho en consideración a la promesa de matrimonio.
Si los regalos no existieren en especie, la restitución se hará como en materia de enriquecimiento ilegítimo.
Si la ruptura ha sido causada por la muerte, no habrá lugar a repetición. Toda acción derivada de los
esponsales prescribe al año, computado desde el día de la ruptura del sido causada por la muerte, no habrá
lugar a repetición. Toda acción derivada de los esponsales prescribe al año, computado desde el día de la
ruptura de la promesa de casamiento.
Artículo 3º.- La promesa recíproca de futuro matrimonio no produce obligación legal de contraerlo. Tampoco
obliga a cumplir la prestación que hubiere sido estipulada para el caso de inejecución de dicha promesa.
Deja vigente el art. 136 del Código y deroga los arts. 137 y 138.
Introducción
En materia matrimonial se parte del principio general, según el cual, toda persona puede contraer matrimonio,
salvo que exista una norma que expresamente la prohíba. Este principio reconoce ya como fuente el derecho
romano y el canónico.
Estas prohibiciones son las que se conocen como impedimentos, y que se fundan en cuestiones de orden
publico matrimonial, o de bien común
El acto matrimonial requiere entonces de la existencia de personas hábiles para una celebración valida. Se
exige entonces la existencia de la capacidad para contraer nupcias. Es lo que conoce como ius connubio: la
aptitud que tiene una persona para celebrar un matrimonio
Impedimentos. Concepto
Son los hechos o situaciones que constituyen un obstáculo para la celebración de un matrimonio.
Estos impedimentos están legislados en el Codigo Civil (art. 140 a 149) y en la ley 1/92 (arts. 17 a 21).
La clasificación de os impedimentos en esta materia, fue fuertemente influida por el Derecho Canónico, y es
asi que se distinguen dos grandes clases:
a) IMPEDIMENTOS DIRIMENTES: son aquellos que impiden la celebración del acto matrimonial y que
en caso de formalizarse, acarrean la nulidad del acto
b) IMPEDIMENTOS IMPEDIENTES: son aquellos obstáculos para contraer matrimonio, pero cuya
inobservancia no conlleva la nulidad o anulabilidad sino una sanción especial para cada caso.
En tanto que es relativo cuando la prohibición se refiere a determinada persona en particular y son: a ) el
parentesco por consanguineidad en los grados y líneas previstos, b) el parentesco por afinidad en grados y
líneas previstos, c) el parentesco por adopción, d) el impedimento de crimen.
El Parentesco:
b) los hermanos;
1) los consanguíneos en línea recta matrimonial o extramatrimonial y los colaterales de la misma clase hasta
el segundo grado;
3) el adoptante y sus descendientes con el adoptado y sus descendientes. El adoptado con el cónyuge del
adoptante ni éste con el cónyuge de aquél. Los hijos adoptivos del mismo adoptante entre sí y con los hijos
biológicos del adoptante;
Art.141.del C.C.- No puede contraer matrimonio quien está vinculado por un matrimonio anterior.
Art.142 del C.C..- No pueden contraer matrimonio entre sí las personas de las cuales una ha sido condenada
como autor o cómplice de homicidio consumado, frustrado o tentado del cónyuge de la otra. La instrucción del
juicio criminal suspende la celebración del matrimonio.
4) el condenado como autor, instigador o cómplice del homicidio doloso, consumado, tentado o frustrado de
uno de los cónyuges, respecto del otro cónyuge;
5) el raptor con la raptada mientras subsista el rapto o hasta que hayan transcurrido tres meses desde el cese
de la retención violenta.
1) los menores de uno y otro sexo que no hubiere cumplido diez y seis años de edad, excepto dispensa
especial para casos excepcionales a partir de la edad de catorce años y a cargo del Juez en lo Tutelar del
Menor;
✓ Privación de la razón: Art 143 del C.C. y art 17 inc. 4) de la ley 1/92
Art.143 del C.C.- No pueden contraer matrimonio el interdicto por enfermedad mental, ni el que por cualquier
causa hubiere perdido el uso de su razón que le suma en inconsciencia, aunque sea pasajera.
4) los que padezcan de enfermedad mental crónica que les prive del uso de la razón, aunque fuere en forma
transitoria;
5) los sordomudos, ciego-sordos y ciego-mudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable.
3) los que padezcan de enfermedad crónica contagiosa y transmisible por herencia; excepto matrimonio in
extremis o en beneficio de los hijos comunes;
Oposición al Matrimonio
La oposición es el acto mediante el cual, una de las personas a quien el Código autoriza este derecho, se
presenta ante el Oficial Publico que va a celebrar el acto y pone a su conocimiento que no puede realizarlo
por la existencia de un impedimento.
Podrán oponerse a la celebración del matrimonio el cónyuge de la persona que desee contraerlo, los
parientes de los prometidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y el tutor o
curador, en su caso.
El Ministerio Público deberá deducir oposición, siempre que tenga conocimiento de la existencia de algún
impedimento.
Los padres, tutores o curadores podrán además deducir oposición por falta de su consentimiento, tratándose
de menores e incapaces y deberán expresar, los motivos, conforme a lo dispuesto por el Código Civil.
Cualquier persona puede denunciar la existencia de algunos de los impedimentos establecidos en el Código
Civil, incurriendo en las responsabilidades civiles y penales cuando la denuncia fuere maliciosa.
Podrán oponerse a la celebración del matrimonio el cónyuge de la persona que desee contraerlo, los
parientes de los prometidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y el tutor o
curador, en su caso.
El Ministerio Público deberá deducir oposición, siempre que tenga conocimiento de la existencia de algún
impedimento
Debe contener:
a) Nombre, apellido, edad, estado, profesión y domicilio del oponente y su parentesco con uno de los
contrayentes
b) El impedimento en que se funda y las pruebas que lo justifiquen
❖ Procedimiento:
Si no es uno de los impedimentos establecidos en el C.C. o ley 1/92, el Oficial Publico lo rechaza in limine y lo
notifica al oponente.
Si la oposición es prima facie procedente, el Oficial correrá traslado a los fututos contrayentes por el plazo de
tres días para que manifiesten si admiten o no la causal. En ese caso se pueden presentar dos situaciones:
a) Admisión de la causal
b) Rechazo y juicio de diseño: en caso que no se admita, el Oficial del Registro del Estado Civil elevara
copia de lo actuado al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Turno, suspendiendo la
celebración del acto hasta la resolución final de la controversia. El trámite es el del juicio sumario, y
tiene intervención el Ministerio Público.
- Consecuencia de la Oposición: Art. 34 de la ley del matrimonio civil determina que si la oposición
fuera rechazada, el oponente no siendo un ascendiente o el M.P. pagara a los futuros esposos una
indemnización prudencialmente fijada por los tribunales que entiendan de ella.
- Denuncia Infundada: Art 73 de la ley del registro del estado civil exige que sea maliciosa
Concepto de las diligencias previas. Su regulación. Celebración del matrimonio-acto. Requisitos. El oficial: sus
obligaciones. Los testigos que clase son y numero. Autorización para los menores; sanción. Redacción y firma
del acta. Casos en que la posesión de estado cumbre los vicios de que adolece el acto del matrimonio.
Matrimonio “in articulo mortis”. ¿Quiénes pueden celebrarlo? ¿Pueden los cónsules celebrar matrimonio “in
articulo mortis”.
PRUEBA DEL MATRIMONIO. Matrimonios anteriores a la sanción de la Ley del 26 de diciembre de 1898 del
Matrimonio Civil. Matrimonios posteriores a esta ley. Imposibilidad de presentar la partida. Celebración del
matrimonio religioso: requisito.
Concepto:
Son las que deben cumplirse con anterioridad a la celebración del matrimonio y consisten esencialmente en la
expresión verbal del deseo de contraer matrimonio y el cumplimiento de los determinados requisitos.
Su regulación
El Código Civil ha dejado todo lo referente a la celebración del matrimonio, incluidas las diligencias previas, a
la Ley del Registro del Estado Civil (1266/87)
Art.150 del C.C.- Las diligencias previas y la celebración del matrimonio se regirán por las disposiciones de
la ley y del Registro del Estado Civil.
El matrimonio debe celebrarse: Ante el Oficial del Registro Público. En su despacho. En forma pública Con las
formalidades que la ley prescribe. En la presencia de los futuros contrayentes o sus apoderados y los testigos
mayores de edad.
Artículo 25º. Ley 1/92 - El oficial del Registro del Estado Civil informará en cada caso a los futuros
contrayentes antes de la celebración del matrimonio, que tienen la opción de elegir el régimen patrimonial que
adoptarán, y que en caso de no hacerlos expresamente, el régimen será el de la comunidad de gananciales
bajo administración conjunta. En todos los casos en el acta de celebración del matrimonio se consignará si
existen o no capitulaciones.
Para las diligencias previas son dos testigos de conocimiento y dos de acto para el matrimonio-acto, son dos
testigos mayores de edad.
Autorización de menores
La edad mínima para contraer matrimonio es de 16 años, salvo dispensa especial a partir de los 14 años (o
sea, con autorización del Juez de Primera Instancia en lo tutelar del menor) para los menores de ambos
sexos. Esta disposición se halla establecida por la ley 1/92 de Reforma Parcial del Código Civil. Todo menor
necesita la autorización de sus padres o tutores. En el caso de que uno de los padres se hallare incapacitado,
sólo se requiere la autorización del otro. Si ambos estuvieren afectados de incapacidad, decide el Juez. La
autorización otorgada por el Magistrado de Primera Instancia en lo Tutelar del Menor se denomina "Venia
judicial".
Sanción
Si los menores se casaren sin la debida autorización, no se anula el matrimonio, que queda subsistente y
válido. Simplemente los menores quedarán sujetos al régimen de separación de bienes hasta cumplir la
mayoría de edad. El Juez fijará la suma que como cuota alimentaría podrá disponer el menor para subvenir
sus necesidades y las del hogar, la que será tomada de sus rentas, si las tuviere. En su defecto, del capital.
Una vez cumplidos los veinte años, podrán optar el régimen patrimonial de su preferencia.
El Oficial del Registro Civil, una vez recibido el consentimiento de los contrayentes de tomarse como marido y
mujer, invocando la autoridad de la ley, los declarará unidos en legítimo matrimonio. El acta de matrimonio
será redactada y firmada inmediatamente, previa lectura y ratificación. Se entregará la libreta de familia a los
contrayentes.
Casos en que la posesión de estado cumbre los vicios de que adolece el acto del matrimonio.
La posesión de estado no basta para acreditar el matrimonio, pero puede ser una prueba complementaria, en
el caso de que existiendo el acta de celebración del matrimonio en ella, no se hayan observado las
formalidades prescriptas por la ley.
El oficial público podrá prescindir de todas o algunas de las formalidades que deben preceder al casamiento
cuando se justificare con certificado médico y donde no lo hubiere con el testimonio de 2 testigos hábiles, si
alguno de los esposos se hallase gravemente enfermo en peligro de muerte, pero lúcido para manifestar su
consentimiento, se hará constar en el acta. Si hubiere peligro en la demora el matrimonio en artículo de
muerto podrá celebrarse en presencia de 3 testigos que no están ligados entre si por parentesco dentro del
4to. Grado de consanguinidad o 2do. de afinidad, siempre que alguno de ellos al menos sepa leer y escribir.
Esta persona recibirá la declaración de que se toman por esposos y extenderán el acta constando: Lugar, día,
hora, nombre de los contrayentes, testigos, etc. Si alguno de los contrayentes no supiere o no pudiere firmar
lo hará a su ruego una persona que puede ser o no uno de los testigos. Posteriormente será entregada al
Oficial del Registro. La celebración será publicada por 8 días en avisos por las puertas de la oficina del
Registro.
Tienen la competencia para celebrar matrimonio en artículo de suerte, los capitanes de barcos nacionales de
ultramar, pero actuarán fuera de las aguas jurisdiccionales de la República, como oficiales del Registro de
Estado Civil.
No siendo oficiales investidos para tal efecto, y no irrogándose tales atribuciones, no tienen competencia para
la celebración.
- Prueba Ordinaria
Art.152. del C.C.- El matrimonio se probará por los testimonios de las partidas o los certificados auténticos
expedidos por el Registro del Estado Civil, y tratándose de matrimonios celebrados antes de su
establecimiento, por las certificaciones de los registros parroquiales.
- Prueba Extraordinaria
En caso de pérdida o destrucción de los registros o asientos, o no hallándose ello en debida forma, podrá
justificarse por otros medios de prueba.
Efectos en cuanto a las personas. Cohabitación fidelidad ayuda mutua. Domicilio conyugal.
Con respecto al tema de los efectos personales del matrimonio se ha producido en los últimos años uno de
los cambios más fundamentales en el paradigma matrimonial: la igualdad jurídica plena entre los cónyuges.
Como nos recuerda AZPIRI, la mujer sufrió durante siglos una discriminación en cuanto a sus derechos
respecto a los reconocidos a los hombres.
Nuestra legislación positiva siguió en general el patrón de comenzar por una posición dominante del marido.
La constitución nacional de 1992 continua con los principios establecidos en la anterior de 1967 y consagra la
igualdad de los derechos del hombre y la mujer
El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El Estado
promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva,
allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos
los ámbitos de la vida nacional.
Cohabitación
Art.154.- El matrimonio crea entre los esposos una comunidad que les obliga a la vida conyugal, a dignificar
el hogar y a su mutua protección, fidelidad y asistencia, así como a proveer al sustento, guarda y educación
de los hijos.
La cohabitación supone la convivencia entre los conyugues en la casa conyugal. El matrimonio obliga a los
esposos no solamente a vivir bajo el mismo techo, sino al debito conyugal (relaciones sexuales), como
condición de la mayor importancia dentro del matrimonio, tanto de la negativa del mismo puede ser
considerado como injuria grave y causal de divorcio.
- Reciprocidad
- Permanencia
Fidelidad
el matrimonio obliga a los esposos a mantener la fidelidad, ninguno de los esposos puede mantener
relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Caracteres:
- Reciproco
- Absoluto
- Permanente
Asistencia
- La solidaridad personal
- El auxilio moral o espiritual en caso de enfermedad
- La conducción del hogar en termino equitativos, con la mujer y el hombre participando en términos
de igualdad en el manejo de las cuestiones familiares, dentro de un marco de debido respeto y
empatía.
Artículo N° 8 de la Ley 1/92.- Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar y a
solventar las necesidades de alimentación y educación de los hijos comunes, y de las uniones anteriores que
viviesen con ellos. Esta contribución será proporcional a sus respectivos ingresos, beneficios o rentas. Si uno
de ellos se encontrase imposibilitado de trabajar y careciese de rentas propias, el otro deberá hacerse cargo
de todos los gastos expresados.
Artículo N° 9 de la Ley 1/92.- La atención y cuidado del hogar constituye una función socialmente útil y de
responsabilidad común de ambos cónyuges. Cuando uno de ellos se dedique con exclusividad a la misma, la
obligación de sostener económicamente a la familia recaerá sobre el otro sin perjuicio de la igualdad de sus
derechos, y de la colaboración que mutuamente se deben.
Domicilio conyugal
El Domicilio Conyugal es el lugar en que por acuerdo de ambos cónyuges estos hacen vida en común y en el
cual ambos gozan de autoridad propia y consideraciones iguales, tanto uno como el otro podrá ausentarse
temporalmente para atender funciones públicas, o el ejercicio de sus respectivas profesiones o por intereses
particulares relevantes.
A pedido de parte el juez podrá suspender el deber de convivencia, cuando este ponga en peligro la vida, la
salud o el honor de cualquiera de ellos, o la actividad económica de uno de ellos del cual dependa el
sostenimiento de la familia.
Otro autor: Conjunto de reglas referentes a los intereses pecuniarios de los esposos, tanto en sus relaciones
entre si como con relación a terceros
Antecedentes históricos
a) Régimen de absorción: Roma: En el matrimonio Cum Manu, la esposa dejaba la familia agnaticia para
formar parte de la del marido, pasando todo su patrimonio a manos de este o al Pater familias si el marido no
era sui iuris. La esposa perdía todos los bienes y cualquier acrecencia que pudiera subvenir durante el
matrimonio (El marido lo administraba todo). A la muerte de este la mujer no tenía derecho a percibir parte de
este patrimonio como socia sino como heredera.
b) Régimen de unidad: Tiene características similares a la anterior, también la mujer al casarse entregaba
todo pero al tiempo de la disolución ella o sus herederos tiene derecho a percibir todo lo que hubiere aportado
durante el matrimonio.
c) Régimen de unión de bienes: Se produce también la entrega de bienes al marido, pero a diferencia de los
anteriores no se los entrega en propiedad sino simplemente en su administración en la percepción de sus
frutos. A la finalización del régimen el patrimonio es devuelto a la mujer o a sus herederos previa deducción
de los frutos, cuyo goce pertenece al marido. No se deben restituir precisamente los mismos bienes sino
meramente el valor de ellos.
d) Régimen dotal: Son los bienes aportados por la mujer al marido o sus progenitores que quedan bajo la
administración de este adquiriendo los frutos, hasta la propiedad de los mismos. Origen: En el matrimonio
sine manus, el patrimonio de la mujer ya no pasaba a manos del marido o del pater sino que quedaba bajo la
propiedad y administración de aquella y entregaba al marido solo ciertos bienes que servían como
contribución para solventar los gastos del hogar (estos constituían la dote) (los bienes que no entraban en el
régimen eran bienes parafernales.)
Como medida para evitar los abusos por parte de los maridos inescrupulosos que solo querían enriquecerse
con la dote se crearon las instituciones de Restitución de la doter; la Actio reí axoriae y la Cautio reí uxoriae,
la ley Julia de Adulteri establecía que el marido no podía enajenar los bienes sin la autorización de la mujer,
Justiniano dispuso que ni con la autorización de la mujer el marido podía enajenar.
Origen: Propiedad en mancomún del derecho germánico. "La existencia de una masa de bienes que
pertenece a ambos cónyuges y al tiempo de la disolución debe repartirse entre ellos, o con los herederos del
cónyuge fallecido, esta repartición no establece proporción equitativa, sino que existe la masa de bienes a ser
distribuida. La característica: La partición de la referida masa común.
Origen: Matrimonio Sine manus, cada cónyuge es dueño no solamente de los bienes que tenían al comenzar
el régimen sino también a los que adquieran después no existiendo bienes comunes. En cuanto a la
responsabilidad de deudas, corresponde exclusivamente al titular del patrimonio en cuestión.
Surge fundamentalmente para paliar y compensar los efectos del régimen de separación en cuanto al
cónyuge económicamente más débil. No existen bienes gananciales, cada cónyuge conserva para sí la
propiedad de lo aportado al matrimonio y lo que adquiere después, pero al disolviese el matrimonio se
reconoce a cada uno de los cónyuges el derecho a participar en los adquiridos por el otro hasta igualar los
patrimonios de ambos
Con relación al régimen patrimonial la ley 1/92 deroga casi totalmente lo instituido en el código anterior.
Reconoce tres regímenes:
Regímenes de comunidad
Masa de bienes que pertenecen a ambos cónyuges, y que, al tiempo de la disolución, debe repartirse entre
ellos, o con los herederos del cónyuge fallecido.
Régimen de la separación
Cada cónyuge es dueño, no solamente de los bienes que tenia al comenzar el régimen, sino de los que
adquiera después, no existiendo bienes comunes o gananciales sobre los cuales puedan tener los cónyuges
eventuales derechos particionarios. En cuanto a la gestión de bienes y responsabilidad de las deudas,
corresponden exclusivamente al titular del patrimonio en cuestión.
Cada cónyuge conserva su independencia absoluta, y sus relaciones económicas con respecto a terceros son
como si no estuviesen casados, pudiendo realizar, sin limitaciones, actos de gestión y disposición sobre el
matrimonio.
Funciona, en términos generales, como el de separación, pero al disolverse el matrimonio por divorcio o
muerte, se reconoce a cada uno de los ex cónyuges, o al supérstite, el derecho a participar en los adquiridos
“EL SACRIFICIO DE HOY ES EL ÉXITO DE MAÑANA”
JUNTOS LLEGAMOS TODOS
Fabri Cuevas (0983) 488 – 600 Iván Canela (0982) 924 - 609
Delegados 4to Semestre. T.M.
por el otro hasta igualar los patrimonios de ambos. Este derecho suele traducirse en un crédito que nace en
cabeza del cónyuge que hizo menores adquisiciones o cuyo patrimonio experimento aumentos inferiores para
compensar la diferencia, y que importa, al cabo, un modo de participar en las mayores o más cuantiosas
adquisiciones del otro.
Convenciones matrimoniales
Son acuerdos en los cuales los futuros esposos determinan esencialmente cual habrá de ser el régimen que
regirá sus relaciones patrimoniales.
Se las conoce también como capitulaciones matrimoniales, contrato de matrimonio o convención prenupcial.
Su regulación en el Código
Se hallaba regulado en el art. 103 del Código Civil, hoy derogado, permitía que, mediante ellas, se pueda:
Ley 1/92
Artículo 28º.- Son nulas y se tendrán por no escritas las cláusulas de las capitulaciones matrimoniales que
afecten el principio de la igualdad entre los esposos en cuanto a la distribución de las utilidades o ganancias y
al aporte al pago de las deudas.
Artículo 25º Ley 1/92.- El oficial del Registro del Estado Civil informará en cada caso a los futuros
contrayentes antes de la celebración del matrimonio, que tienen la opción de elegir el régimen patrimonial que
adoptarán, y que en caso de no hacerlos expresamente, el régimen será el de la comunidad de gananciales
bajo administración conjunta. En todos los casos en el acta de celebración del matrimonio se consignará si
existen o no capitulaciones
El principio sustentado por el Art. 44 es que Los esposos no pueden contraer entre si respecto a los bienes
propios y de la comunidad. Esto restringe considerablemente la autonomía de la voluntad. Se quiere evitar
que se preste al fraude o acreedores, o que se busquen ventajas de una y otra parte, lo cual es inadmisible
entre cónyuges, queda abierta sin embargo la posibilidad de que los cónyuges puedan constituir sociedades
con limitación de responsabilidades.
Artículo 44º Ley 1/92.- Los cónyuges no pueden celebrar los contratos entre sí respecto a los bienes propios
y de la comunidad, pero podrán constituir o integrar las mismas sociedades con limitación de responsabilidad.
Concepto y caracteres. Las clases de bienes propios, bienes comunes o gananciales y bienes reservados.
LAS CARGAS DE LA COMUNIDAD. Concepto. Su regulación en la ley 1/92.
✓ Las relaciones internas de la comunidad, entre los esposos, se manifiestan de diversas formas:
En la administración y disposición de bienes, en la obligación reciproca de contribuir a los gastos del hogar,
en las restituciones, compensaciones y participación de mitades, a la disolución del régimen, etc.
En nuestro régimen legal establecido en el Código Civil y en la Ley 1/92, ya no se emplea la palabra sociedad
conyugal, sino comunidad conyugal. Se abandona asi la denominación utilizada en el Código de Velez.
Artículo 32º Ley 1/92.- Son bienes gananciales o comunes los obtenidos durante el matrimonio : 1) por la
industria, trabajo, comercio, oficio, o profesión de cualquiera de los cónyuges; 2) los obtenidos a
título oneroso a costa del caudal común, tanto si se hace la adquisición a nombre de ambos cónyuges como
de uno solo de ellos; 3) los frutos naturales y civiles
devengados durante la unión y que proceden de los bienes comunes así como de los propios de cada
cónyuge; 4) las empresas y establecimientos
fundados durante la vigencia de la comunidad y a costa de los bienes comunes, aunque fueren a nombre de
uno solo de los esposos. Si para la fundación de la empresa concurriesen capital propio y capital ganancial, la
empresa será ganancial; reconociéndose al titular del aporte propio el derecho al resarcimiento en la
proporción de su aporte de capital; y
5) las ganancias obtenidas por uno de los cónyuges por medio del juego lícito, como lotería o afines, u otra
causa que exima de restitución.
En la ley 1/92 se dispone en los arts 24 y 30 que el régimen patrimonial que rige al matrimonio, es el de la
comunidad de gananciales bajo administración conjunta.
Es decir, este es el régimen que la ley impone, salvo que los cónyuges establezcan alguna diferencia.
Bienes Propios
Los que los esposos tienen al momento de la celebración del matrimonio, asi como también los que adquieran
durante la unión como consecuencia de una herencia, donación o legado.
Bienes Gananciales
Bienes Reservados
Dentro de los regímenes de administración marital, aquellos cuya gestión se sustrae a la del marido. Es la
mujer que se reserva el derecho de administrarlos y de disponer libremente de ellos,
El carácter de bienes propio y gananciales influye en tres aspectos dentro del funcionamiento del régimen de
comunidad: a) en la gestión de los bienes, b) en la responsabilidad por las deudas, c( en la liquidación de la
comunidad.
En relación a la gestión, cada cónyuge conserva la administración independiente de sus bienes propios, no
ocurre lo mismo con los gananciales.
- En relación a la responsabilidad por las deudas, los bienes propios responden de las deudas propias,
en tanto que los gananciales por las obligaciones conjuntas.
- Los bienes propios están numerados en el artículo 31 de la ley 1/92, y se l puede agrupar en seis
categorías: a) los bienes existentes al inicio del matrimonio (inciso 1), b( los aumentos de esos
bienes (inciso 7 y 11), c) los adquiridos a título gratuito (inciso 2), d) los adquiridos por subrogación
legal (inciso 4), e( los bienes adquiridos posteriormente pero por causa anterior (inciso f ), supuestos
especiales (inciso 3, 5, 6, 9 )
- Los bienes gananciales están numerads en el articulo 32, 33, 34 y 35 de la ley 1/92
- Al igual que la metodología seguida para los bienes propios, los podemos agrupar del siguiente
modo: a) adquisiciones onerosas durante la comunidad (inciso 2 art. 32), b( frutos (incisos 3 y 1 art.
32, 34), c) empresas y establecimientos (inciso 4 art. 32, art.33), e( liberalidades a favor de ambos
conyuges (art. 35).
Cargas de la comunidad
Las causas que dan lugar a la disolución de la comunidad conyugal son de diversas índoles:
a) De pleno derecho: por la muerte, declaración judicial de muerte, fallecimiento presunto, nulidad de
matrimonio, divorcio y separación judicial de cuerpos.
Ellos se encuentran previstos en el artículo 208 del Código Civil y 53 de la ley 1/92.
c) Por petición unilateral: previsto en la ley 5329/14 que modifico el artículo 54 de la ley 1/92. La versión
original impedía que uno solo de los cónyuges pueda promoverla
El juicio de disolución de la comunidad conyugal, esta previsto en el Código Procesal Civil, en sus artículos
613 a 620. También existen normas en el Código Civil que aluden a los efectos del procedimiento (arts. 210,
211,213, 214)
El juicio. Las medidas cautelares que puede tomar el juez. La tenencia y la litis expensas. Las pruebas en el
juicio. Efectos de la separación judicial de cuerpos en cuanto a los cónyuges, en cuanto a los hijos. Cesación
de la separación judicial.
Existen dos tipos de divorcio vincular o ad vinculum, o absoluto, que implica la ruptura del vinculo
matrimonial y por consiguiente posibilita que los cónyuges puedan contraer nuevas nupcias, y también está el
divorcio relativo o quo ad thorum et mensam, significa la simple separación judicial de cuerpos. Esta última
es la denominación adoptada por nuestro Código Civil.
Ambas figuras están incorporadas en nuestro ordenamiento: el divorcio vincular en la ley 45/91, y la
separación judicial de cuerpos en el C.C.
Dentro de la separación judicial de cuerpos o divorcio relativo, hay que distinguir en nuestra legislación entre
separación judicial de cuerpos por mutuo consentimiento y separación judicial litigiosa , a la que se llama
comúnmente separación judicial, por más que ambas deben ser declaradas por el juez.
Art.167. del C.C.- Los esposos pueden, cualquiera sea el país donde celebraron su matrimonio, separarse
judicialmente de cuerpos por mutuo consentimiento y sin expresión de causa, después de transcurridos dos
años de vida marital.
De este derecho gozarán igualmente los menores emancipados por el matrimonio, pero sólo después de dos
años de cumplida la mayoría de edad de ambos esposos.
Art.168. del C.C.- El juez escuchará separadamente a los dos cónyuges, dentro del plazo de treinta a sesenta
días, para que confirmen o no su voluntad de separarse.
- Si uno de los cónyuges se retracta o no comparece sin justa causa, se rechazara el pedido de
separación
- Los menores emancipados también pueden solicitar esta separación, pero recién después de dos
años de cumplidos la mayoría de edad de ambos esposos.
Separación controvertida (por las causales previstas en el art 170 del C.C.):
Es cuando puede ser demandada por cualquier de los cónyuges, pero solo por los motivos establecidos en
esa norma. A partir de esta decisión, la cuestión se vuelve una separación litigiosa de cuerpos.
Art.170.- La separación de cuerpos podrá ser demandada por cualquiera de los cónyuges por las siguientes
causas: a)
el adulterio;
b) la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, y el homicidio frustrado, sea como autor o como
cómplice;
c) la conducta deshonrosa o inmoral de uno de los cónyuges, o su incitación al otro al adulterio, la
prostitución, u otros vicios y delitos;
d) la sevicia, los malos tratamientos y las injurias graves;
e) el abandono voluntario y malicioso. Incurre también en abandono el cónyuge que faltare a los deberes de
asistencia para con el otro o con sus hijos, o que, condenado a prestar alimentos, se hallare en mora por más
de dos meses consecutivos sin justa causa; y f) el estado
habitual de embriaguez o el uso reiterado de drogas estupefacientes, cuando hicieren insoportable la vida
conyugal.
Es la relación sexual fuera del matrimonio, realizado por cualquiera de los cónyuges, con otro u otra que no lo
fuera. Constituye la ruptura del deber de fidelidad.
En el supuesto que el adulterio hubiera sido provocado o consentido, no constituiría causal de divorcio o
separación.
- Prueba: la prueba directa es la cúpula y es lógico suponer que la misma es de muy difícil
comprobación. De tal forma que para probar al adulterio se recurre a las presunciones, que deben
ser en este caso graves, precisas, concordantes, y múltiples, de tal forma que se forme en el ánimo
del juez la convicción absoluta de haberse consumado el hecho
Consiste en atentar contra la vida del otro cónyuge, o el homicidio frustrado, ya sea como autor principal o
como cómplice.
Esta causal tiene dos elementos, el elemento objetivo, que consiste en la tentativa contra la vida del otro
cónyuge o el homicidio frustrado, es decir, en una conducta externa determinada, y el elemento subjetivo,
consiste en la intención del sujeto de atentar contra la vida del cónyuge. Como consecuencia de este
elemento subjetivo, se exige el dolo directo y no se incluye al homicidio culposo.
Conducta deshonrosa o inmoral de uno de los cónyuges o incitación a cometer los delitos de adulterio,
prostitución u otros
La determinación, en los casos concretos del concepto de conducta inmoral de uno de los cónyuges, es
facultad de los jueces, quienes deben apreciarlo según su prudente arbitrio, se considera inmoral solo a las
conductas públicas que tiene competencia el juez, con respecto a la expresión "o su incitación al otro a
cometer adulterio, prostitución u otros vicios o delitos debe entenderse que ya se trata de hechos ilícitos de
índole Penal salvo lo relativo a "vicios que lejos de dignificar el hogar, ponen en peligro su bienestar.
El código ha unificado estas causales, aunque entre ellas hay diferencias de matices. La sevicia consiste en
crueldades extremas realizadas por una persona contra la otra, pudiendo consistir en obras o en palabras. La
injurias graves comportan situaciones que dentro de la vida conyugal tienden a disminuir la calidad de vida, el
respeto y la dignidad que se deben los conyuges entre si.
Dentro del concepto de las injurias graves existen básicamente tres elementos:
c) La suficiencia de un solo hecho injurioso, lo que equivale a decir que un solo acto negativo ya sería
suficiente para constituir causal idónea, siempre y cuando se den los otros elementos.
Este causal tiene tres partes que serán analizadas por separado. En primer término nos referimos solamente
al abandono voluntario y malicioso, para luego enfocar los otros aspectos que se le equiparan.
El abandono consiste en el alejamiento del hogar conyugal con la intención de sustraerse al cumplimiento de
los deberes de cohabitación, asistencia y alimentos. El abandono presenta, como doce Carril, dos elementos:
uno objetivo, consiste en el hecho mismo del abandono, y otro subjetivo que consiste en las características de
voluntario y malicioso.
La primera condición exigida en nuestro Código Civil es la voluntariedad en el hecho del abandono. No puede
hablarse que exista tal cuando el cónyuge va preso o cuando huye por persecuciones políticas.
Tanto la embriaguez habitual como el uso reiterado de las drogas estupefacientes son vicios que afectan en
cierta medida la razón y las personas afectadas se vuelven peligrosas por lo que se hace insoportable la vida
conyugal.
El Código Civil autoriza en su art. 171 a promover algunas medidas precautorias, las que se pueden ser
solicitadas antes de la promoción de la demanda, conjuntamente con ella y, por qué no, también luego de
iniciada la demanda.
Art.171.- Promovida la demanda de separación, o antes de ella en caso de urgencia, el juez podrá, a
instancia de parte, decretar la separación personal de los esposos, autorizar a la mujer a residir fuera del
domicilio conyugal, o disponer que el marido lo abandone. Podrá también determinar, en caso de necesidad,
los alimentos que deben prestarse a la mujer, así como las expensas para el juicio.
Habiendo hijos menores, las partes recurrirán al Juez tutelar para solicitar las medidas que correspondan.
Litis expensas
Son los gastos del juicio. Corresponden a los gastos mínimos para la substanciación del juicio que puede
incluir tasa judicial, notificaciones y otros gastos necesarios. No corresponde incluir en estos gastos los
honorarios de los abogados, los que serán abonados al termino de la causa y según quien resulte condenado
en costas por la sentencia.
El juez fijara las expensas necesarias del juicio a fin de evitar que el cónyuge que carece de recursos para
afrontar los gastos del juicio quede en indefensión.
Las pruebas
Art.172. del C.C- Toda clase de prueba será admitida en este juicio, con excepción de la confesión y el
testimonio de los ascendientes y descendientes de los cónyuges.
La carga de la prueba recae sobre quien alega la existencia de una determinada situación jurídica.
Efectos de la separación judicial de cuerpos en cuanto a los cónyuges, en cuanto a los hijos.
a) No disolución de vinculo: El vinculo matrimonial no se disuelve, queda firme, por lo que los
conyugues separados no pueden contraer nuevas nupcias.
b) Cesion del deber de cohabitación: La separación hace cesar el deber conyugal de cohabitación. Este
es el efecto principal de la separación personal.
c) Cesion del debito conyugal: Como el derecho a mantener relaciones sexuales se encuentra
íntimamente relacionado con el de cohabitación, debe entenderse que también deja de existir la
obligación de prestar los mismos.
d) Apellido de la esposa: En caso de separación personal, la Ley 1/92 establece que cesara el uso del
apellido del marido.
e) Convivencia y relacionamiento de los hijos: El ya citado Art. 93 del Codigo de la Niñez y la
Adolesencia:
Así mismo puede hablarse de efectos particulares, referidos a los conyugues en concreto:
a) Conyugue inocente:
a.1) Derechos compatibles: Este conserva todos los derechos que no sean incompatibles con su
calidad de separados.
a.2) Derecho alimentario: El conyugue inocente igualmente conserva plenamente el derecho
alimentario.
a.3) Derecho hereditario: Igualmente, el conyugue no declarado culpable conserva la vocación
hereditaria respecto del otro.
b) Conyugue culpable:
b.1) Perdida de derechos patrimoniales según capitulación: Art. 174 3er. Párrafo establece que el
conyugue culpable pierde las utilidades y beneficios que le correspondiere según la convención
matrimonial, el cual es casi imposible daba las limitaciones de la Ley 1/92.
b.2) Perdida del Derecho Alimentario: El conyugue declarado culpable no podrá pedir alimentos al
otro sino en caso de carecer de recurso para su manutención (Art. 174 C.C.)
b.3) Pérdida de Derecho Hereditario: El conyugue culpable queda sin vocación hereditaria respecto
del otro.
Reconciliación
El código permite la reconciliación de los esposos en cualquier estado del juicio o aun luego de concluido el
mismo (Art. 176 C.C.)
1. Judicial: Pueden los esposos presentarse ante el juez a solicitarle que haga cesar los efectos de la
separación.
2. De hecho: Basta con que los esposos decidan convivir nuevamente, volver a cohabitar para que
termine los efectos de la separación.
Disolución del vínculo matrimonial, pronunciada por el Poder Judicial, en vida de los cónyuges, en
requerimiento de uno de ellos, en los casos en que se imputa alguna causal al otro, la cual debe estar
establecida en la ley.
Antecedentes
Antiguamente se conocía al divorcio como "Repudio", que hacia el hombre a la mujer y viceversa, en Atenas
dicho derecho correspondía solo al marido. En el Derecho Romano se establecía la disolución por muerte de
uno de los cónyuges y por pérdida de capacidad o del "afectio Maritales". El divorcio era visto
desfavorablemente por la costumbre. Justiniano proscribió y sancionó el divorcio por mutuo consentimiento.
Existía en Roma el divorcio "Bona Gratia" y el "Ex justa causa". Para los franceses el matrimonio era un
contrato o acuerdo de parte, el Código de Napoleón admitió la institución del divorcio. La separación judicial
no extinguía el vínculo, pero vivían separados y en cuanto al Divorcio absoluto generó en América mucha
polémica.
La Ley Nº 14.394 que establece el Divorcio Vincular en Argentina hasta el año 1956 fecha en que se restituye
la constitución derogada y deja sin efecto el art. citado, siguió siendo por ende uno de los países
antidivorcistas hasta el Gobierno de Alfonsín. El Código Civil Paraguayo adopta en el año 1985 la figura de la
Separación judicial de Cuerpos sin expresión de causa, posteriormente con la Ley Nº 45/91 que establece el
Divorcio Vincular.
La diferencia fundamental se encuentra en que con el Divorcio vincular se extingue el vinculo matrimonial,
habilitando a los cónyuges divorciados a contraer nuevas nupcias, mientras el de la separación judicial solo
produce una separación de cuerpos y bienes sin extinguir el vinculo.
Su regulación en la Ley Nº 45/91: El Divorcio vincular por presentación conjunta o mutuo consentimiento
Nuestra ley de divorcio prevé el el divorcio por prestación conjunta, en el art 5 de la ley 45/91. Dice:
Transcurridos tres años de matrimonio los cónyuges podrán solicitar conjuntamente al juez su divorcio
vincular.
Los menores emancipados por el matrimonio, sólo después de cumplida la mayoridad de ambos podrán
plantear la acción.
Antes de dar trámite al juicio de divorcio por presentación conjunta, el juez escuchará separadamente a las
partes procurando su reconciliación y fijando un plazo de treinta a sesenta días dentro del cual convocará a
las partes a una audiencia para que se ratifiquen o no en su voluntad de divorciarse. En caso negativo, se
archivará el expediente y, de lo contrario, se dará el trámite correspondiente al juicio.
Deberá observarse lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley.
El divorcio por mutuo consentimiento se reputará en sus efectos como decretados por culpa de ambos
cónyuges, pero el juez podrá admitir la culpa de uno solo de los cónyuges si existe convención en este
sentido.
Procedimiento
Antes de dar trámite al juicio, por presentación conjunta, el juez escuchará separadamente a las partes,
procurando su reconciliación y fijando un plazo de 30 a 60 días, dentro del cual convocará a las partes a una
audiencia para que se ratifiquen o no en su voluntad de divorciarse. En caso negativo se archivará el
expediente y de lo contrario, se dará el trámite correspondiente al juicio. Deberá en caso de existir hijos
menores presentar al Juez de menores todos los pedidos concernientes al menor, por uno o ambos
cónyuges.
b- La conducta inmoral de uno de los cónyuges o su incitación al otro a cometer adulterio, prostitución u otros
vicios o delitos.
f.- El abandono voluntario y malicioso del hogar por cualquiera de los cónyuges, incurre también en abandono
el cónyuge que faltase a los deberes de asistencia para con el otro o con sus hijos o que, condenado a
prestar alimentos se hallase en mora por más de 4 meses consecutivos sin causa justificada.
g- El adulterio
h - La separación de hecho por más de un año sin voluntad de unirse de cualquiera de los cónyuges.
Procedimiento
Artículo 18. Ley 45/91- Promovida la demanda de divorcio, o antes de ella, en caso de urgencia, el juez
podrá, a instancia de parte, decretar la separación provisoria de los esposos; autorizar a la mujer a residir
fuera del domicilio conyugal o disponer que el marido la abandone. Podrá también determinar, en caso de
necesidad, los alimentos que se deben prestar a la mujer, así como las expensas para el juicio.
La ley establece algunas condiciones para que pueda promoverse la demanda por esta causal, por lo que
podría decirse que en este caso estamos ante un divorcio- remedio, antes que ante una caso de divorcio-
sanción
Artículo 6º. Ley 45/91- Cuando la causal de divorcio invocada fuese la prevista en el artículo 4º, inciso e), el
cónyuge solicitante del divorcio deberá prestarle de por vida toda asistencia en el caso que el o la demente no
tenga medios económicos para su alimentación y para los gastos de la enfermedad, teniendo en cuenta las
necesidades y recursos de ambos cónyuges.
Nuestra ley de divorcio establece también la posibilidad de la conversión de una separación judicial en
divorcio vincular.
Artículo 9º.- Los cónyuges que antes de la vigencia de la presente ley hayan obtenido sentencia que declaró
la separación de cuerpos podrán presentarse al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de turno
solicitando que se declare el divorcio con el alcance del artículo 1º de esta ley.
El mismo derecho tendrá uno de los cónyuges cuando hubiere transcurrido más de dos años de la sentencia
firme.
LECCION XXVI NULIDAD DEL MATRIMONIO.
Concepto. Clasificación de las nulidades matrimoniales. Enumeración de las causales.
LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. ¿Cuales son? La importancia. Clases. ¿A cual se refiere el código?
¿Cómo se prueba la impotencia? Plazo dentro del cual se podrá reclamar la acción de nulidad por vicio del
consentimiento.
EFECTOS DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO. La teoría del matrimonio putativo. Concepto. Casos.
Establecidos en la ley: ambos cónyuges de buena fe, uno de buena fe y ambos de mala fe. Efectos con
relación a los hijos y a los terceros.
La nulidad del acto matrimonial consiste en su invalidez y correspondiente sanción declaradas judicialmente.
Es necesario que quien reclame la nulidad del matrimonio pueda establecer por medio de las probanzas
correspondientes: * Que existe algún matrimonio anterior. * Que haya sido condenada como autor o cómplice
de delito contra la vida de la otra. * Que existe relación de parentesco en línea recta o colateral hasta el 2°
grado. Aquí los elementos probatorios fundamentales consisten en las instrumentales aportadas a través de
documentos tales como partidas de nacimiento, certificados de matrimonio, actas de registro civil, sentencias
o providencias
A) MATRIMONIO NULO: Es de nulidad absoluta, no confirmable, tiene por fundamento el orden público y las
buenas costumbres.
B) MATRIMONIO ANULABLE: Es relativa y confirmable, también tiene por fundamento las buenas
costumbres, pero prevalece el interés privado.
- Existencia de impedimentos: el art. 179 del Código dispone que el matrimonio será nulo cuando se
realizara con algunos de los impedimentos establecidos en los arts. 140, 141 y 142.
- Matrimonio de personas del mismo sexo: Inciso b del art. 179 dice que son nulos los matrimonios
cuando lo han contraído personas del mismo sexo.
Vicios del consentimiento
Para que el matrimonio sea valido, la voluntad declarada por los contrayentes, debe ser libre y exenta de
vicios que puedan invalidarla.
- Dolo:
Art.290.- Acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción falsa o disimulación
de lo verdadero, cualquier astucia, artificio o maquinación que se emplee con ese fin. Las reglas se
aplicarán igualmente a las omisiones dolosas.
De las disposiciones del Código sobre la materia se pueden formular tres observaciones generales:
En primer lugar, debe pues inferirse que al acto jurídico matrimonial se le aplica tanto dolo negativo como
positivo, (acción u omisión)
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que el dolo puede ser principal o accidental.
Art.291.- Para que el dolo cause la nulidad del acto se requiere que haya determinado la declaración
de voluntad y que ocasione daño. El dolo incidental sólo obligará al resarcimiento del perjuicio.
En tercer lugar, cabe señalar la distinción entre el dolo directo e indirecto.
- Violencia:
La violencia susceptible de anular un acto jurídico puede ser tanto física como moral.
- Rapto
En nuestra ley 1/92 se ha incluido la cuestión del rapto al establecer que no pueden contraer matrimonio entre
si (el raptor con la raptada)
Aparte de lo ya citado se incluye:
B) Por causa de impotencia permanente, absoluta o relativa, existente al tiempo de celebrarse el matrimonio.
C) Cuando el matrimonio no ha sido realizado con las formas y solemnidades prescritas. La inobservancia de
estas no podrá alejarse contra la validez del matrimonio si existiese acta de celebración y la posesión de
estado.
Impotencia
-Prueba: la considera que la negativa a someterse a un examen médico crea la presunción de ser ciertas las
alegaciones en su contra
Art.361 del C.C.- La nulidad pronunciada por los jueces vuelven las cosas al mismo o igual estado en que se
hallaban antes del acto anulado, e impone a las partes la obligación de restituirse mutuamente todo lo que
hubieren recibido en virtud de él, como si nunca hubiere existido, salvo las excepciones establecidas en este
Código
Matrimonio Putativo: Es aquel celebrado, cuando existía algún impedimento pero por haber sido celebrado de
buena fe por ambos contrayentes, se considera válido hasta el día de la sentencia
Art 184, inc c), C.C: si ambos cónyuges actuaron de mala fe, el matrimonio no producirá efecto alguno, salvo
lo dispuesto por el artículo siguiente. En cuanto a los bienes, se aplicarán las normas que rigen las uniones de
hecho, en su caso, o las sociedades de hecho.
Artículo 83.Ley 1/92- La unión de hecho constituida entre un varón y una mujer que voluntariamente hacen
vida en común, en forma estable, pública y singular, teniendo ambos la edad mínima para contraer
matrimonio y no estando afectados por impedimentos dirimentes producirá efectos jurídicos conforme a la
presente ley..
Art.217 C.C.- La unión extramatrimonial, pública y estable, entre personas con capacidad para contraer
matrimonio, producirá los efectos jurídicos previstos en este Capítulo.
Artículo 84.- En la unión que reúna las características del artículo precedente y que tuviera por lo menos
cuatro años consecutivos de duración se crea entre los concubinos una comunidad de gananciales, que podrá
disolverse en vida de ambos o por causa de muerte; debiendo en los dos casos distribuirse los gananciales
entre los concubinos, o entre el sobreviviente y los herederos del otro, por mitades.
Los bienes de la comunidad son aquellos adquiridos por cualquiera de ellos durante la vida en común, están
afectados a las necesidades de la familia e hijos. Los bienes gananciales pueden ser administrados por
cualquiera de los concubinos (Art. 87).
Cargas de la comunidad
Art. 88: Son los gastos que cada uno de los concubinos realice en beneficio de la familia; así como las
obligaciones contraídas a este efecto, obliga a ambos y se abona con bienes comunes, pero si esto fuere
insuficientes
Efectos de la disolución
Art. 90: Terminada la convivencia y efectuada la separación de gananciales si uno de los ex concubinos
careciere de recursos y estuviese imposibilitado de proveerlos, podrá solicitar alimentos al otro mientras dure
la emergencia.
La solicitud debe ser hecha al Juez en lo Civil acompañada de la prueba de la carencia de recursos.
Fallecimiento.
Art. 91: Cuando la unión termina por fallecimiento de uno de los concubinos y si la unión duró más de cuatro
años, el supérstite recibirá la mitad de los gananciales y la otra mitad se distribuirá entre los hijos del fallecido.
Si el causante tuviera bienes propios el concubino sobreviviente concurrirá con los hijos en igual de
condiciones; es decir, en calidad de heredero. El derecho de representación se extiende solamente hasta el
primer grado (los hijos)
Art. 92: Si el fallecido no tuviese hijos pero si ascendientes, el concubino supérstite concurrirá con ellos con la
mitad de los gananciales en partes iguales. Si este no tuviese ascendientes ni descendientes el supérstite
recibirá todos los bienes, excluyendo a los colaterales.
Es el estado de familia que se deriva de la relación entre dos personas de las cuales una es el hijo otra el
padre o la madre.
- Sentido amplio: El lazo de descendencia que existe entre dos personas de las cuales
uno es el padre o la madre de la otra.
- Sentido Restringido: La relación inmediata del padre o la madre con el hijo.
A) Los nacidos después de 180 días de la celebración y dentro de los 300 días siguientes a su
anulación o disolución, si no se probase que habrá sido imposible al marido tener acceso carnal
con su mujer en los primeros 120 días de los 300 que precedieron al nacimiento.
C) Los que nacieron dentro de los 300 días contados desde el fallecimiento del marido o porque
fue anulado.
D) Los nacidos dentro de los 180 días de la celebración del matrimonio, si el marido antes de
casarse, tuvo conocimiento del embarazo de su mujer o que consistió que se le anotara como hijo
suyo en el registro civil, o si de otro modo lo hubiere reconocido expresa o totalmente.
E) Los hijos nacidos después de la reconciliación y cohabitación de los esposos separados judicialmente
Art. 29 - C.C.: Se presume sin admitir prueba en contrario que el máximo legal de duración del embarazo es
de 300 días incluido el día del matrimonio o el de su disolución y el mínimo es de 180 días computados desde
el día anterior al nacimiento sin incluir en ellos el día del matrimonio ni el de su disolución. Se presume,
también sin admitir prueba en contra, que la época de la concepción de los que nacieron vivos, queda fijada
en todo el espacio y el tiempo comprendido entre el máximo y mínimo de la duración del embarazo.
Art.234.C.C - Los hijos tienen acción para ser reconocidos por sus padres. Esta acción es imprescriptible e
irrenunciable. En la investigación de la paternidad o la maternidad, se admitirán todas las pruebas aptas para
probar los hechos.
No habiendo posesión de estado, este derecho sólo puede ser ejercido durante la vida de sus padres. La
investigación de la maternidad no se admitirá cuando tenga por objeto atribuir el hijo a una mujer casada,
salvo que éste hubiera nacido antes del matrimonio.
Las pruebas de ADN tienen una fiabilidad del 99,9%, aunque el costo aún no es accesible para el común de
los interesados. El ADN también llamado la "huella digital genética' certifica de este modo las relaciones que
eventualmente puedan someterse a su investigación, siendo el único óbice el hecho que el sometimiento
debe ser voluntario en los casos controvertidos, so pena de tener por ciertos los hechos de caso contrario.
Si disuelto el matrimonio la mujer contrajere otro antes de los 300 días, el hijo que naciere antes de
transcurridos los 180 días desde la celebración del segundo matrimonio, se presumirá concebido en el
primero, siempre que naciere dentro de los 300 días de disuelto o anulado el primer matrimonio.
FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL.
Son hijos extramatrimoniales los concebidos fuera del matrimonio, sea que sus padres hubieran podido
casarse al tiempo de la concepción, sea que hubiesen existido impedimentos para la celebración del
matrimonio.
A) RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO: Puede hacerse ante el oficial del Registro del Estado Civil, por
escritura pública, ante el juez o por testamento. Es irrevocable, no admite plazos ni condiciones.
B) RECONOCIMIENTO DE ÚLTIMA VOLUNTAD: Si fuera hecho por testamento, éste sufrirá efecto aunque
fuere anulado el mismo.
C) RECONOCIMIENTO POR VIA JUDICIAL: Procedimientos y pruebas admitidas. Art. 234: Los hijos tienen la
acción para ser reconocidos por sus padres en la investigación de la paternidad y la maternidad se admitirán
todas las pruebas aptas para probar los hechos. En cuanto al procedimiento se realizará por juicio ordinario
con las excepciones que los plazos serán perentorios, y el juez ordenará el practicamiento y agregación de
las pruebas.
No habiendo posesión de estado este derecho solo puede ser ejercido durante la vida de los padres.
La investigación de la maternidad no se admitirá cuando tenga por objeto atribuirle el hijo a una mujer
casada, salvo que este hubiera nacido antes del matrimonio.
Se establece por la existencia de hechos que indican las relaciones de filiación o parentesco, como ser:
B) Que aquel le haya dispensado el trato de hijo, y que éste a su vez lo haya tratado como padre o madre.
LA CURATELA.
El nombre de curatela es aquel que se le aplica al proceso mediante el cual se busca proteger y cuidar a
personas consideradas no habilitadas para manejarse por sí mismas. La curatela es un beneficio que pueden
adquirir tanto personas discapacitadas como también menores de edad que requieren de la presencia de un
tutor o cuidador para realizar sus actividades de la vida cotidiana. La curatela se establece luego de que las
autoridades legales y judiciales competentes estimen la situación particular y decidan elegir a una persona
capacitada para tal función. En algunos casos, el rol de cuidador puede estar ocupado por uno de los dos
padres (en el caso de que el otro haya fallecido o sea incapaz de cumplir tal tarea) así como también por
personas especialmente preparadas y designadas para tal cargo.
Es el encargado de la representación de la persona en todos los actos civiles que este participe.
Son aplicables a la curatela, las disposiciones del Código del Menor relativas a la tutela, con las
modificaciones establecidas en este Capítulo.
a) Testamentaria,
b) Legitima;
c) Dativa; y
d) De bienes.
b) Los hijos mayores de edad de padres o madres viudos. Cuando hubiere más de uno, el juez elegirá al más
idóneo.
c) El padre o madre de los hijos solteros o viudos qué no tiene hijos en condiciones de ejercer la cúratela.
Art.80.- La obligación principal del curador será cuidar que el interdicto recupere la salud y capacidad, y a tal
fin aplicará preferentemente las rentas de sus bienes. Si se tratare de un sordomudo, procurará su
reeducación.
Art. 267: Los incapaces que están sujetos a cúratela solo serán recluidos o albergados cuando fuese
necesario para su seguridad la de terceros, o para su re establecimiento.
Art. 270: Siempre que el incapaz tuviere hijos menores, el curador de aquel será también tutor de éstos. Si la
cúratela fuere de una mujer grávida se extenderá al hijo concebido.
Consiste en que el curador es nombrado exclusivamente para la administración de los bienes del ausente, en
tanto que el de personas procurará la recuperación de la salud o reeducación del inhabilitado o interdicto,
principalmente.
a) Art. 272: Se proveerá judicialmente de curador de bienes a una persona, cuando ésta se ausentase o
desaparece de su domicilio, ignorándose su paradero sin dejar mandatario para administrar sus bienes.
b) Art. 273: Se nombrará curador de bienes al ausente aunque sea conocido su paradero, si él se hallare
imposibilitado de proveer al cuidado de sus bienes siempre que haya urgencia.
c) Art. 274: Cuando el difunto dejare herederos los domiciliados en la república el curador será nombrado
curador a los tratados ajustados con los países de sus respectivos domicilios.
d) Art.66.- En el caso del artículo anterior, aunque el desaparecido hubiese dejado apoderado con poder
bastante para administrar sus bienes, pero que no quiera o no pueda desempeñar su mandato, proveerá el
juez, a requerimiento de parte con interés legítimo, el nombramiento de un curador a sus bienes, quien deberá
ceñirse estrictamente en el desempeño de su cometido, a las normas de este Código y las del Menor que
regulan la tutela y la curatela.
.Art.275- Los curadores de bienes, sin perjuicio de las limitaciones fijadas a los tutores, sólo podrán ejercer
actos de mera custodia y conservación, y los necesarios para el cobro de los créditos y pago de las deudas.
Les corresponde, asimismo, entablar las acciones y hacer valer las defensas judiciales de su representado.
Los acreedores, con referencia a los bienes sometidos a la curatela, dirigirán sus demandas contra dichos
representantes.
La cúratela cesa como toda medida extraordinaria, por haber desaparecido la causa que la dio origen, de
común, de orden patrimonial.