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(PARTE
III 5.4)
Para el derecho clásico servitus (servidumbre) es un derecho real sobre un fundo ajeno en
cuya virtud el propietario de éste está obligado a soportar o a no hacer ciertos actos, para
satisfacer la necesidad o utilidad de otro fundo. Hay aquí dos fundos uno – llamado sirviente-
sirve a otro – llamado dominante- . además de estas servidumbres, reconoce también otros
derechos sobre cosa ajena (usufructo y uso) en las cuales una cosa, mueble o inmueble, es
afectada por un derecho real constituido a favor de una persona determinada.
“las servidumbres o son personales, como el uso y el usufructo, o reales, como las
servidumbres de los predios rústicos y urbanos” MARCIANO D 8.1.1.1
2)- Diferencie el contrato de comodato del contrato de locación. (PARTE III. 6.4)
CONTRATO DE COMODATO:
Contrato en virtud del cual una persona llamada comodante, entrega a otra, llamada
comodatario, una cosa para que la use y se la devuelva después de un cierto tiempo.
Se caracteriza por ser un contrato real, no formal, de buena fe, sinalagmático imperfecto y
gratuito. Cuyo nombre viene de commodumdare (dar la utilidad).
CONTRATO DE LOCACION:
Es un contrato consensual en virtud del cual una de las partes se compromete a procurar a otra
el uso y goce de una cosa o hacer algo o a prestarle determinados servicios, a cambio de un
precio generalmente en dinero.
Caracteres: se caracteriza por ser un contrato consensual, de buena fe, no formal y bilateral o
sinalagmático perfecto.
El juez deja de ser elegido por las partes en el sistema procesal extraordinario. Fue en las
provincias y principalmente en las administradas por el emperador donde el nuevo sistema
(extraordinario) se desarrolló con más libertad. En las provincias senatoriales seguían
utilizando el procedimiento formulario, pero en las imperiales el delegado del emperador
(gobernador) no tenía facultades de dar edictos y, ante la dificultad de ponerse de acuerdo las
partes en designar un iudexprivatus, los gobernadores fueron absorbiendo ese papel,
designando un delegado que resolviera la cuestión. El juez entonces, dejo de ser un particular
elegido por las partes y comenzó a ser un delegado del poder político que dependía
jerárquicamente del gobernador e indirectamente del propio emperador.
4)- Explique cuáles eran las distintas prerrogativas y facultades que tenía el Tribuno de
la plebe.
Nacido al calor del conflicto patricio-plebeyo, el tribuno había adquirido ciertas prerrogativas y
facultades que lo convertían en un elemento esencial del sistema político romano. Cuando la
integración de patricios y plebeyos es definitiva, el tribuno abandona su parcialidad y se
convierte en un tribuno de todo el pueblo, utilizando su enorme poderío para defender lo que
hoy llamaríamos “garantías constitucionales”.
El tribuno era inviolable, estaba más allá del poder de cualquier otro magistrado. Quien osara
agraviarlo o darle muerte se convertía en una especie de “muerto político” porque nadie seria
castigado si vengaba al tribuno. Además, los plebeyos se habían juramentado matar a quien
cometiera el sacrilegio de atacarlo. Tenía la facultad llamada intercessio de vetar cualquier
decisión de cualquier magistrado, aunque tuviera el acuerdo del Senado. Podía punir mediante
la coercitio a cualquier persona que lo turbara en sus funciones y convocar al pueblo a
comicios a través de Ius agendi cum plebis.
Algunos autores modernos como Giovanni Lobrano han establecido, que el tribuno, al poder
impedir cualquier acto de cualquier órgano constitucional, era el antipoder, es decir: una figura
constitucional destinada a defender al pueblo de quien ejerce el poder. Curiosamente el tribuno
no puede hacer nada pero impedir todo.
Entre los siglos V y I a.C el Senado ha sido llamado “el elemento aristocrático de las
repúblicas” y considerado como el verdadero detentador de poder.A partir de la lex Ovinia (312
a. C.) el senado quedo integrado por ex magistrados, sin importar que fueran patricios o
plebeyos. Para ser senador solo se exigía como requisito haber sido magistrado y no merecer
la tacha sensoria.
El mecanismo para integrar el senado era el siguiente: cada cinco años los censores hacían
una lista (lectiosenatus) en la incorporaban a todos los senadores de la lista anterior y a los que
hubieran ejercido alguna magistratura durante esos cinco años. Además los censores podrían
incorporar a algún ciudadano que, sin haber sido magistardo, hubiera cumplido con un servicio
importante para roma.
Normalmente los consules y censores eran senadores, por lo cual ya debían haber ejercido
alguna magistratura anterior del cursus honorum.
6)- Defina la obligación y diferencie las obligaciones solidarias de las parciarias y las
acumulativas.
OBLIGACION- CONCEPTO: es un vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto llamado deudor
se encuentra constreñido para con otro llamado acreedor al cumplimiento de una prestación.
Las fuentes romanas nos suministran dos definiciones de Obligatio. La primera está en la
Instituta de Justiniano:
“La obligación es el vínculo de derecho que nos constriñe en la necesidad de pagar algo según
el derecho de nuestra civitas”.
“La esencia (substantia) de las obligaciones no consiste en que se haga nuestra una cosa, o
una servidumbre, sino en que otro sea constreñido hacia nosotros, a darnos, a hacer o a
prestarnos alguna cosa.” (PAULO)
Comúnmente las obligaciones se constituyen entre un solo acreedor y un solo deudor. Sin
embargo hay casos de obligaciones múltiples o de pluralidad de sujetos, en las que la relación
se forma entre varios sujetos, sean los acreedores, los deudores, o ambas cosas a la vez. En
esta clase de obligaciones se pueden dar tres modalidades:
- Parciarias
- Acumulativas
- Solidarias
- Obligaciones Acumulativas: Aquellas en las cuales cada uno de los acreedores podía
pretender por entero la prestación, sin que el pago realizado a uno liberase al deudor respecto
de los otros acreedores, por lo cual cada uno de los deudores está obligado a cumplir en la
totalidad sin que ello liberase a los otros deudores.
Las cosas mancipi eran las más importantes para este pueblo agricultor, y eran justamente las
cosas destinadas a las tareas del campo, enumeradas taxativamente (eran esas en forma
precisa): los fundos (terrenos) itálicos, las construcciones elevadas sobre esos fundos, los
esclavos, los animales que se doman por el cuello o lomo y las servidumbres rusticas.
Diocleciano realiza una total restructuración del estado para asegurar una ordenada accesión
al trono y una más eficiente defensa de las fronteras.
Forma la denominada tetrarquía (gobierno de cuatro cabezas). Dividió al imperio en dos partes
colocando al frente de cada una un emperador con el nombre de Augusto y a su vez las dividió
nuevamente en dos dejando a cargo de las más importante el Augusto y poniendo en frente de
la menor a un emperador con el nombre de Cesar.
Quedo configurada una descentralización administrativa: cada uno de los cuatro titulares tenía
en su zona su ejército, sus finanzas, su organización judicial, su propio consilium. Estaba
previsto que a los 20 años de gobierno los Augustos renunciaran y los Cesares tomaran su
lugar y nombraran a su vez dos nuevos cesares.
Reforma monetaria e impositiva que intento poner fin a la crisis económica, pero la presión
tributaria fue muy fuerte. Con el Edicto del Máximo fijo precios máximos a los artículos de
primera necesidad, imponiendo penas gravísimas a los infractores. Para evitar la escasez de
mano de obra fue configurando un sistema de castas profesionales.
Las civiles son las obligaciones ordinarias, es decir aquellas protegidas por una acción a través
de la cual los acreedores disponían de un medio para hacer cumplir al deudor. Las
obligaciones civiles tenían actio y las naturales, exceptio.
Cada vez que un pretor asumía el cargo en el que sólo duraba un año, procedía a hacer uso de
su Ius Edicendi dando un edicto; es decir dando a conocer al pueblo un listado de las acciones
que se comprometía a otorgar y las defensas que iba a permitir oponer.
El edicto del pretor constituía un verdadero catálogo de fórmulas en el que los futuros litigantes
podrían seleccionar aquella que más les conviniera.
El dominio es un señorío jurídico sobre una cosa. Ese señorío es jurídico y puede ser o no
materialmente ejercido.La posesión es el señorío de hecho sobre una cosa.
La relación con una cosa puede ser de dominio (señorío jurídico) o de posesión (señorío de
hecho). Normalmente ambos señoríos van juntos, pero no siempre.
Es un modo de extinción ipso iure de las obligaciones, consiste en una especie de pago formal,
verificado mediante la solemnidad del cobre y la balanza (per aes et libram). Se apela a la
mancipatio para obligarse y liberarse.
Ese pago formal era un negocio abstracto, producía efectos per se, independientemente de la
causa: verificado la solemnidad, el deudor quedaba liberado, aun cuando no hubiera mediado
el efectivo cumplimiento de la obligación y sin que pudiera saberse cuál fue la causa que lo
motivo.
16)- Explique que era la legisactio per condictionem y cuáles eran los distintos tipos de
reclamos que podían hacerse.
Proviene de una Lex Pinaria, otra lex Silia y una última lex Calpurnia. Su nombre surge de la
palabra condico “dar cita” o “emplazar”. La acción prevista en la lex Pinaria pareciera destinada
a revisar lo actuado por los jueces en la legisactiosacramentun in personam.
La lex Silia del siglo III a C introdujo esta acción para el reclamo de sumas ciertas de dinero
(certa pecunia) y la lex Calpurnia para el reclamo de cosa determinada (certa res).
Es la adopción una institución del derecho civil, por la cual se establecen entre dos personas
relaciones análogas a las que las justas nupcias crean entre el hijo y el jefe de familia. Se
realiza sobre un alieni iuris. Justiniano instituyo dos diferentes clases de adopción: la adopción
plena y la menos plena.
20)- Explique la diferencia entre los contratos reales y los contratos consensuales.
Los reales son aquellos que se perfeccionan por la entrega de la cosa: mutuo, comodato,
depósito y prenda.
Los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan por el mero consentimiento, sin
ser requisito necesario ninguna formalidad verbal o escrita.
El cargo de defensor civitatis aparecerá por primera vez en el año 364 dc , Valentiniano I lo
instituyo para las ciudades de Iliria y se va ir extendiendo a todo el imperio, hasta su
generalización en todas las provincias en el año 385 dc.
El defensor civitatis era nombrado por prefecto del pretorio de entre las personas con
costumbres irreprochables, que hubieran ejercido funciones administrativas y judiciales. A partir
del año 387 se dispuso que fuera elegido por cada ciudad y confirmado por el prefecto del
pretorio. Su nombramiento fue primero en forma vitalicia, luego se redujo a cinco años, y en el
año 535 a dos años. Tuvo la supervisión de la administración y del ejercicio jurisdiccional y la
misión especial de proteger a los humildes contra los abusos de magistrados y de la clase
social más alta los honestiores.
A partir del año 409 se dispone que se constituyeran por decreto de los obispos, quienes
actuaron eficazmente y se convirtieron en las cabezas de la comunidad.
Las atribuciones del defensor civitatis se desarrollan en tres campos: jurisdiccional, fiscal y
registral o documentario.
b- En materia fiscal de ser un baluarte contra la corrupción de los agentes del fisco y las
exacciones fraudulentas, terminaron convertidos en colaboradores de la recaudación.
Según modulo:
Aclaraciones: “de última voluntad” porque solo tiene efectos después de la muerte.
“instituir heredero: porque una mera disposición de bienes o mandas fúnebres no sería un
testamento. Se requiere que alguien reemplace al fallecido en la jefatura.
Según manual:
23. DE QUE MANERA UN SUI IURIS PODIA PASAR A SER ALIENI IURES EN EL
DERECHO ROMANO.
A través de la adrogación (adopción de una persona sui iuris) el adrogado pasaba a depender
de la potestad del adrogante y entra en la nueva familia como agnado.- Asimismo, pierde la
agnación con su familia de origen, manteniendo solamente la cognación. Juntamente con el
adrogado pasan a depender del adrogante, los descendientes que aquél tenía bajo su potestad
y la mujer in manu.
Los Modos originarios son aquellos por los cuales se adquiere la propiedad de un objeto que
no pertenecía a nadie, o bien se hace de una cosa que no tiene dueño anterior.
accesión,
especificación,
confusión y mezcla,
De acuerdo a la ley de las XII Tablas, se aplica a quién había sido vencido en un juicio y
condenado al pago de una determinada cantidad de dinero - iudicatus –
Debido a la abundancia de los casos presentados, se tomaba el supuesto del condenado por
sentencia en un juicio declarativo. Éste, una vez perdido el juicio, podía adoptar tres formas de
conducta:
· Pagar y liberarse.
· Conseguir un fiador -vindex- solvente que lo desobligue, haciéndose personalmente cargo del
proceso y negando que del mismo haya surgido obligación válida alguna. Con esto obtiene un
nuevo juicio, ahora entre el ganador del anterior y el vindex, que de ser perdido otra vez por
éste le acarreará una condena del doble de la primera - revocatio in duplum-.
· No pagar, ni nombrar vindex, caso en que quedaba abierta al acreedor la acción ejecutiva por
aprehensión corporal.
El procedimiento era el siguiente:
Transcurridos sesenta días debía permanecer el condenado en esas condiciones, a menos que
antes abonase su deuda. Después de ese espacio de tiempo le sucedían tres días de mercado
y el pretor recodaba al público en general los motivos del cautiverio y la cantidad adeudada,
para que alguien pudiese tener compasión y abonarla. Una vez vencido el plazo establecido, el
acreedor podía vender al deudor como esclavo o matarlo.
En el caso de haber varios acreedores, cada uno tenía derecho a una parte proporcional del
cadáver, y si alguno tomaba un poco más de lo que le correspondiera, no se consideraba
fraude, según la ley de las IX tablas con benevolencia.
El estudio del Derecho Clásico Romano como algo diferenciado de la posterior obra
Justinianea, fue iniciado por la escuela humanista, por Cuyacio y Faber, de la labor de estos
dos juristas surgió claramente la existencia de notorias diferencias entre Derecho Clásico y el
Justinianeo y se valorizo nítidamente la calidad de aquel.
27- Defina el contrato de compraventa romano y explique cuál era la obligación que
asumía el vendedor.
COMPRAVENTA (emptiovenditio)
Es un contrato consensual, en virtud del cual una de las partes, llamada vendedor (venditor) se
promete a transferir a la otra, llamada comprador (emptor), la posesión pacífica y duradera de
una cosa, a cambio de un precio cierto en dinero.
28)- Explique la diferencia entre los crímenes y los delitos en el Derecho Romano.
● Delito : Acto antijurídico del que deriva una acción y una obligación penal. Es el acto
ilícito sancionado con una pena. Esa pena consistía en una cantidad de dinero y para
reclamarla se actuaba contra el delincuente mediante una acción penal. En Derecho
Romano esa pena tenía el sentido de sanción, no de reparación del daño.
● Concepto de delito:
En época clásica el delito se denominaba con la palabra maleficium. Era el acto ilícito castigado
por el ius civile con una pena privada. Esta pena consistía en una suma de dinero.
A diferencia de los derechos modernos, los delitos en Roma se consideraban como actos que
perjudicaban directamente a la persona y su patrimonio, y no a la comunidad política. Por ello
eran juzgados los delitos por tribunales privados y a instancias del perjudicado.
Los delitos se consideraban como una ofensa al particular que resultaba lesionado y, por eso,
su persecución era un derecho de la víctima, no una función estatal. El Estado reglamentaba la
reacción de la víctima ofreciéndole la actio
Crimen: A diferencia del delito, el crimen era un acto ilícito que consistía en la violación de
normas jurídicas de trascendencia social. Los crímenes eran castigados por medio de una
pena pública. Esta pena podía ser:
● Pena capital.
● Castigo corporal.
● Sanción pecuniaria.
La sanción pecuniaria recibía el nombre de multa. Esta multa afectaba al status del delincuente
(destierro, esclavitud...).Con el paso del tiempo, se utilizó la palabra delito y crimen de manera
indistinta, con lo que la diferencia terminó por desaparecer.
29)- ¿Cuáles eran las funciones del defensor civitatis? ¿Quién lo designaba? ¿Ocupaba
algún lugar en el cursus honorum? ¿Cómo era elegido o designado?
El defensor civitatis era nombrado por el prefecto del pretorio de entre las personas con
costumbres irreprochables, que hubieran ejercido funciones administrativas y judiciales. A partir
del año 387 dc se dispuso que fuera elegido por cada ciudad y confirmado por el prefecto
pretorio. Su nombramiento fue primero en forma vitalicia, pero en el año 387 dc se redujo a 5
años y en el año 535 dc a dos años. No ocupaba lugar en el cursus honorum.A partir del año
409 dc se dispone que los defensores se constituyeran por decreto de los obispos, en virtud del
poder jurisdiccional reconocido por los emperadores.
30)- Explique cuál es la clasificación de las fuentes de las obligaciones que hace
Justiniano y cuál era la que hacía Gayo.
Gayo dijo que había obligaciones que provenían de delitos (ex delicto) y otras que provenían
de contratos (ex contractus) englobando en ellas todas aquellas en que la obligación provenía
de un negocio jurídico solemne. Más adelante Gayo utilizo otra categoría de fuentes para incluir
en ellas otras causales de nacimiento de obligaciones, llamándolas “varias causas”.
Justiniano realizo una división cuatripartita agregando a los delitos y contratos, casos en que
las obligaciones provenían de situaciones que eran “como si fueran contratos” (cuasi ex
contractu) y “como si fueran delitos” (cuasi ex delictu).
31)- ¿Cuál fue la evolución del valor de los plesbicitos? ¿Cuándo dejaron de necesitar la
auctoritas para ser válidos para todo el pueblo romano?
Los plebiscitos son fuente formal del Derecho Romano, según Gayo , llámese así a lo que la
plebe manda y establece. Los plebiscitos serian también resultado de comicios reservados a
solo una parte del pueblo romano que eran los plebeyos, recibieron el nombre de concilios de
la plebe” y lo que en ellos se resolvía tomaba el nombre de “plebiscitum”.
En un primer momento el resultado de esa decisión solo obligaba a los que habían intervenido
en su formación, es decir, a la misma plebe.
A partir de la sanción de la Lex Valeria Horatia (449 ac) los plebiscitos comenzaron a tener el
mismo valor que una Lex, es decir, ser obligatorios para todos los romanos siempre y cuando
contaran con la Autorictas Patrum, que era una decisión del Senado.
Definitivamente fue la Lex Hortensia del año 287 ac la que admitió expresamente la
equiparación del plebiscito a la Lex quedando abolida la necesidad de la Autorictas Patrum.
32)- Explique que era la actio per sacramentum y cuantas clases había.
Acción per sacramentum o por apuesta sacramental:
Esta acción toma su nombre de la apuesta que celebraban las partes tras haber realizado sus
alegaciones in iure y que tiene valor de un verdadero juramento de carácter sagrado -
sacramentum-. Las apuestas se depositaban in sacro, recuperando la suya la parte victoriosa
además del objeto causante del litigio, y pasando a propiedad del Estado la del vencido.
La acción por apuesta sacramental se aplicaba en casos en los que no había una acción
específica prescrita y tenía dos formas:
34)- ¿Qué podía hacer el reclamante según el sistema del procedimiento ordinario si el
demandado no comparecía voluntariamente ante el pretor?
El pretor llamaba para darle la bonorumpossessio en caso de no presentarse ningún liberi a los
legitimi, que coincide con los agnados del Ius Civile.
36)- ¿Cuáles eran las facultades que tenía el tribuno de la plebe? ¿Cuánto duraba en el
cargo? ¿Ocupaba algún lugar en el cursus honorum? ¿Cómo era elegido o designado?
Nacido al calor del conflicto patricio-plebeyo, el tribuno había adquirido ciertas prerrogativas y
facultades que lo convertían en un elemento esencial del sistema político romano. Cuando la
integración de patricios y plebeyos es definitiva, el tribuno abandona su parcialidad y se
convierte en un tribuno de todo el pueblo, utilizando su enorme poderío para defender lo que
hoy llamaríamos “garantías constitucionales”.
El tribuno era inviolable, estaba más allá del poder de cualquier otro magistrado. Quien osara
agraviarlo o darle muerte se convertía en una especie de “muerto político” porque nadie sería
castigado si vengaba al tribuno. Además, los plebeyos se habían juramentado matar a quien
cometiera el sacrilegio de atacarlo. Tenía la facultad llamada intercessio de vetar cualquier
decisión de cualquier magistrado, aunque tuviera el acuerdo del Senado. Podía punir mediante
la coercitio a cualquier persona que lo turbara en sus funciones y convocar al pueblo a
comicios a través de Ius agendi cum plebis.
Algunos autores modernos como Giovanni Lobrano han establecido, que el tribuno, al poder
impedir cualquier acto de cualquier órgano constitucional, era el antipoder, es decir: una figura
constitucional destinada a defender al pueblo de quien ejerce el poder. Curiosamente el tribuno
no puede hacer nada pero impedir todo.
El tribunado no formaba parte del cursus honorum. La duración en el cargo era de un año. Era
elegido por los ciudadanos que componían la plebe. Su nombramiento correspondía
al Conciliumplebis .
37)- ¿Qué diferencia hay entre las obligaciones solidarias y las cumulativas?
Las obligaciones solidarias o correales: se entiende asi a aquellas en que cada acreedor puede
exigir y cada deudor debe cumplir la totalidad de la prestación debida, pero cumplida
íntegramente respecto de uno de los acreedores o por uno de los deudores, se extingue
respecto de los demas. Puede ser: activa: varios acreedores. Pasiva: varios deudores. Mixta:
pluralidad de acreedores y deudores.
La solidaridad produce efectos entre acreedores y deudores, en este caso el acreedor puede
exigir a cada deudor solidario la totalidad de la prestación debida, pero el pago hecho por uno
de los deudores extingue la obligación respecto de los demas: los otros deudores quedaran
liberados.
Otro efecto entre acreedores y deudores entre si, es decir cuando media una novación entre
acreedor y alguno de los deudores o una acceptilatio, o un pacto de no pedir concebido in rem
(no cobrar la deuda), etc.
Obligaciones acumulativas: hay multiplicidad de deudores a cada uno de los cuales puede
exigirse la totalidad de la prestación, pero el pago hecho por uno no libera a los demas,
quienes a su vez tienen que cumplir íntegramente la prestación debida. Es el caso de la
obligación penal que surge de los delitos ya que la prestación es debida a pena.
ULPIANO:
MODESTINO:
REQUISITOS:
Para que se verifique la adquisición del dominio por usucapión es menester ya la concurrencia
de cinco requisitos: possessio, tempus, res habilis, iusta causa y bona fides.
41)- Durante la república romana: ¿Cuánto duraba en el cargo un senador? ¿quién podía
convocar el Senado? ¿Cómo era convocado el senado? ¿Quién presidía el senado?
Los senadores duraban en su cargo mientras durara su buena conducta. El senado republicano
no tenía día ni lugar fijo ni número mínimo de asistentes (quórum) para sesionar y solo lo hacía
cuando algún magistrado en ejercicio lo convocaba.
Una vez reunidos el magistrado le explicaba el motivo de la convocatoria y luego hacían uso de
la palabra por orden de importancia de la magistratura ejercida según el cursus honorum y
antigüedad en el senado. Dado que el número de senadores mientras se aplicó la lex Ovinia
oscilo alrededor de los trescientos, solo los primerosusaban la palabra, los demás se
desplazaban por el lugar de la reunión y se agrupaba en torno de los oradores que hubieran
hecho el discurso que ellos apoyaban. La reunión era presidida por el magistrado convocante.
42)- Defina la compraventa, explique qué clase de contrato es y que obligación asumen
las partes.
COMPRAVENTA (emptiovenditio)
Es un contrato consensual, en virtud del cual una de las partes, llamada vendedor (venditor) se
compromete a transferir a la otra, llamada comprador (emptor), la posesión pacífica y duradera
de una cosa, a cambio de un precio cierto en dinero.
43)- Defina el matrimonio romano, explique qué era el concubinato y que era el
contubernio.
El matrimonio romano es una unión de personas de distinto sexo, varón y mujer y siempre
monográfico. Implica un consorcio para toda la vida. Implica una unión tanto en aspectos
materiales como espirituales. Es una institución de derecho natural.
CONTUBERNIO : consistía en una unión de hecho, entre una persona libre y un esclavo entre
sí. No producía consecuencias jurídicas y los hijos seguían la condición de la madre. El
contubernio era la relación conyugal entre esclavos.
44)- Explique cuáles eran las funciones que tenía el cónsul durante la respública, cómo
era designado, cuanto duraba en el cargo y que lugar ocupaba en el cursus honorum.
El consulado era una magistratura ordinaria, mayor, con imperio. Convocaba y presidia al
senado y los comicios, era el jefe militar supremo y cumplía en general las funciones de jefe de
estado. Era elegido por los comicios centuriados. Duraban un año en el cargo.
De menor a mayor rango ocupaba el cuarto lugar en el cursus honorum (edilato, cuestura,
pretura, consulado, censura).
46)- ¿Qué consecuencias traía a los romanos no cumplir con la sentencia que lo
condenaba a pagar una suma de dinero a mediados del siglo IV a. C.
Se le aplicaba las manusiniectio, o sea, el acreedor lo sujetaba con cadenas y lo mantenía asi
hasta que pasado un tiempo lo podía matar o hacer caer en esclavitud.
Luego en el año 326 a.C. se dictó la lex PoeteliaPapiria que establecía que no puede haber
prisión por deudas ni tampoco se puede responder con el cuerpo. Solo se debe responder con
los bienes.
47)- ¿En qué se convertía un esclavo que era manumitido por formas no solemnes?
El esclavo manumitido por formas no solemnes se convertía el latino juniano, debían su libertad
a la ley JuniaNorbana. Estaban privados de los derechos políticos y entre los derechos
privados gozaban del ius commercium y su consecuencia, el ius testamentifactio; pero no el ius
connubium.
No respondía por los vicios del material recibido para la ejecución de la obra y asumía los
riesgos de la cosa antes que la obra hubiese sido recibida, salvo que se debiese a fuerza
mayor.
La transacción es un fin que se procura alcanzar por diversos medios, tales como una
acceptilatio, una estipulación o un simple pacto.
50)- ¿Cuáles eran los colegios sacerdotales durante la etapa de la ciudad quiritaria y qué
funciones tenía cada uno de ellos?
a. Augures: depositarios de la doctrina de los auspicios y augurios, que era la consulta a los
dioses antes de algún evento importante como una elección o una batalla.
b. Pontífices: custodios e intérpretes de la tradición. Tenían múltiples funciones.
ü Asistencia a sacrificios
c. Fesiales: atendían los aspectos ceremoniales y religiosos, los límites territoriales y las
relaciones externas.
f. Luperci: hermandad del lobo: danzaban para ahuyentar los malos espíritus.
51)- ¿Cuáles fueron las reformas que impulsó Constantino en el sistema penal romano
respecto de las penas?
La possessiocivilis se trata de una possessio que reconoce una iusta causa (es la que tuvo
fuente legitima de adquisición) y que al estar acompañada por la bona fides, conduce a la
adquisición de la propiedad mediante la usucapión. Esta es en realidad una forma de
propiedad.
53)- ¿Qué consecuencias traía a los romanos no cumplir con la sentencia que lo
condenaba a pagar una suma de dinero a mediados del siglo II a. C?
53- A-¿CUALES ERAN LAS CAUSALES DEL CON CAUSA EN EL DERECHO ROMANO?
Pag 204 manual.
Era la consecuencia de una sumatoria de voluntades: la del magistrado que proponía, pedía o
rogaba y la del pueblo reunido en comicios que aprobaba o desaprobaba. Si el comicios
desaprobaba no había lex pues era necesario el acuerdo de voluntades. Sus partes eran:
1. La Praescriptio: era la parte que utilizaban los romanos para identificar las lex. Constaba del
nombre del magistrado, fecha y lugar del comicio y otros datos que la identificaban sin lugar a
dudas.
2. La Rogatio era el contenido de la lex, lo solicitado o rogado por el magistrado para que fuera
aprobado por el pueblo.
3. La Sanctio era la forma que tenían los romanos de darle una ubicación precisa dentro de la
constitución romana, es decir cuál era su prelación respecto de otras normas.
Es un contrato por el cual el mutuante entrega al mutuario una cierta cantidad de dinero o
cosas fungibles para que las consuma.
Después de cierto tiempo el mutuario deberá devolver al mutuante cosas del mismo género y la
misma calidad. Es un contrato real: se perfecciona mediante la entrega de la cosa prestada,
mediante la tradición la cual transfiere el dominio, de derecho estricto: , unilateral: después de
haberse perfeccionado el contrato con la entrega surge la obligación para el receptor para
devolver otras tantas del mismo género y calidad y de pagar en el evento que se hubiere
pactado intereses. y gratuito.
55)- Explique que es la compensación y cuáles son los requisitos para que pudiera
producirse.
56)- ¿Cuáles fueron las distintas dinastías durante el principado y de donde provenían
los emperadores de cada una de ellas?
La tercera es la DINASTIA DE LOS ANTONIOS (96 a 192) casi todos sus emperadores
provenían de las provincias más romanizadas. Nerva no había nacido en la ciudad de Roma.
La cuarta es la DINASTIA DE LOS SEVEROS (193 a 235) estos emperadores eran los menos
romanizados y provenían de África y Asia.
57)- Distinga el concepto de re nullius del de res derelictae y explique el concepto de res
universitatis.
Re nullius: cosa que no pertenece a nadie. Ej: animal salvaje. isla nacida en el rio, etc.
Res derelictae: cosas abandonadas, es decir aquellas de las que su dueño se ha desprendido
con la intención de no seguir siendo propietario.
Res universitatis: eran cosas comunales o de la corporación aquellas que, perteneciendo a una
ciudad o municipio, estaban abiertas al uso de todos los habitantes. Entre ellas los teatros,
estadios, etc.
Dominio: Derecho real, señorío jurídico sobre una cosa. Gozar de la cosa. Poder pleno sobre la
cosa.
Exclusividad: siendo la propiedad la reunión de todos los derechos posibles sobre una cosa, un
derecho completo, ninguna cosa nueva de adquisición puede agregársele cuando él existe en
su plenitud y perfección"
Nunca puede ocurrir es que el dueño sea titular de otro derecho real sobre la misma cosa,
porque quien ya es dueño no necesita tener sobre ella otro derecho real, por ser el dominio el
derecho de mayor contenido que encierra todas las facultades posibles.
No se concibe que alguien sea al mismo tiempo propietario y usufructuario o propietario y
acreedor hipotecario.
La pignores capio consiste en el acto del acreedor que se apodera de una cosa del deudor que
no cumple, para satisfacer con ella su crédito, no se sabe si se hacía propietario de la cosa o la
vendía y restituía luego al deudor la parte del precio que excediera lo necesario para la
satisfacción del crédito.
Depósito irregular: se asemeja más a un mutuo que a un depósito, dado que se autoriza a usar
la cosa (que puede ser dinero), devolver en igual cantidad, pero se agregan los intereses si
entra en mora.
Secuestro: es cuando el juez entrega una cosa a un tercero dado que sobre ella otras personas
mantienen un litigio sobre su titularidad. El juez la deja en depósito hasta tanto se dirima la
cuestión entre las partes litigantes. Es por voluntad de las partes, en cuyo caso se llama
voluntario, o por decisión del juez, denominado secuestro judicial.
61)- ¿Quiénes estaban dentro de la categoría de ciudadano latino juniano y que derechos
podían ejercer? Los latinos junianos son los manumitidos por alguno de los medios no
formales del derecho pretorio, a los que la ley JuniaNorbana había confirmado en el estado de
libertad y conferido el rango de latinos.Gozaban del ius commercium, del ius connubium si este
les fuese especialmente y expresamente concedido, tenían facilidades para adquirir la
ciudadanía romana.
62)- ¿Cómo estaba organizado el territorio del Imperio Romano durante el dominado,
antes de la división?
En el dominado se termina de desarrollar la transformación de Roma, es decir, de un modelo
de revolución urbana occidental a un modelo de revolución urbana oriental: el monarca es
señor (dueño) de roma, del territorio y sus ocupantes (súbditos). Los súbditos están sometidos
a la voluntad del monarca que no debe rendir cuentas a nadie de sus actos y que gobernara
hasta su muerte o voluntaria abdicación.
En la estructura imperial se produce una completa equiparación de todas las regiones del
Imperio, configurándose un estado universal
En lo social hay una rígida división de las clases sociales, se concreta un sistema de castas
profesionales, obligatorias y hereditarias.
El poseedor no tiene señorío de derecho porque la posesión no está protegida por acciones,
como el dominio, sino con interdictos.
La posesión es -para casi toda la doctrina- un hecho: "poseo porque poseo". El domino es un
derecho.
Elementos: del concepto de posesión se desprende que es una relación de hecho, que tiene
consecuencias jurídicas, donde el sujeto ejerce un poder físico sobre la cosa y evidencia la
intención de conducirse respecto de la como si fuera un propietario.
Se presentan dos elementos: uno externo y material, que es el poder físico que el sujeto tiene
respecto la cosa; y otro interno, subjetivo o espiritual que consiste en la intención de someter la
cosa al ejercicio del derecho de dominio.
Sobre cosa corporal, porque era extraña a los romanos la idea de una propiedad sobre
inmaterialidades. La propiedad puede considerarse como un sinónimo de dominio. Es un
derecho que un sujeto ejerce sobre una cosa. Es el derecho más amplio que otorga la ley.
Las naturales carecen de acción, aunque tienen estructura de obligación y son de carácter
patrimonial, y producen ciertos efectos jurídicos.
65)- ¿Cuándo comienza el período llamado principado y quien fue el primer príncipe?
El periodo llamado principado comienza en el año 27 a. C. cuando Octavio recibió de parte del
cuerpo del Senado una serie de atribuciones militares y administrativas que fijaron su posición
como Jefe del Senado y primer ciudadano o princeps. Así surgió la nueva forma de gobierno, el
Principado. En esa misma ocasión Octavio recibió el título de Augusto como incrementador y
restaurador del Estado, es el nombre por el cual lo conocemos.
Douviriperduellionis eran jueces instituidos por el monarca que actuaban en procesos de alta
traición contra el Estado.
Obligación: es un vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto llamado deudor se encuentra
constreñido para con otro llamado acreedor al cumplimiento de una prestación.
Las civiles son las obligaciones ordinarias, es decir aquellas protegidas por una acción a través
de la cual los acreedores disponían de un medio para hacer cumplir al deudor. Las naturales
carecen de acción, aunque tienen estructura de obligación y son de carácter patrimonial, y
producen ciertos efectos jurídicos.
71)- Constituciones imperiales: Explique qué son y diferencie las distintas clases.
· EDICTA: En uso del Ius Edicendi, normas administrativas o procesales, dirigidas a una o
varias provincias.
· DECRETA: Fallos o sentencias que el princeps dictaba actuando en única o última instancia.
Leges generales eran las constituciones imperiales sobre casos abstractos, dirigidas a todos
los súbditos. Había distintos tipos: orationes, continuidad de los senadoconsultos pero que solo
requerían se leyeran ante el senado. Edicta ad prefectus pretorio, voluntad normativa del
emperador dirigida al prefecto para ser incluida en el edicto de este. Edicta ad populum
dirigidas al pueblo y notificadas por carteles.
73)- Enumere cuales son las cosas mancipi, porque se llaman así y explique cuáles son
las necmancipi.
Mancipi: Eran aquellas cuyo dominio se transmitía solo por mancipatio o in iure cessio;
comprenden: los fundos itálicos, las servidumbres prediales rusticas, los esclavos, las bestias
de tiro y carga (bueyes, mulas, caballos, etc),
NEC MANCIPI: en esta la propiedad de las cosas se podían transmitir por la simple traditio
(entrega de la cosa) sin ser necesario formalidad alguna. Eran bienes de interés social.
Lex: dice Gayo “es lo que el pueblo manda y establece” con el nombre de pueblo se indican
todos los ciudadanos incluidos los patricios. La Lex era el resultado de los comicios a los
cuales eran convocados el pueblo romano.
75)- Cuáles eran las funciones del colegio sacerdotal de los pontífices durante la primera
etapa de Roma?
a. Augures: depositarios de la doctrina de los auspicios y augurios, que era la consulta a los
dioses antes de algún evento importante como una elección o una batalla.
ü Asistencia a sacrificios
c. Fesiales: atendían los aspectos ceremoniales y religiosos, los límites territoriales y las
relaciones externas.
f. Luperci: hermandad del lobo: danzaban para ahuyentar los malos espíritus.
76)- ¿qué consecuencias traía a los romanos no cumplir con la sentencia que lo
condenaba a pagar una suma de dinero a principios del siglo IV a. C?
77)- ¿En qué se convertía un esclavo que era manumitido por formas solemnes?
Se convertía en ciudadano. Manumitido por algunos de los medios del derecho civil.
La stipulatio consistía en una pregunta y respuestas formales, sin necesidad de incluir todo el
contenido del acto en la respuesta.Es el típico contrato romano que no sirve para generar
ciertas y determinadas obligaciones, sino que de ella podía surgir cualquier tipo de obligación,
ya fuese de dar, hacer o no hacer. También permitía tornar civilmente exigible el contenido de
un pacto, generar obligaciones propias de cualquier otro contrato, entre otros. La
estipulatiotenía un ámbito tan amplio de aplicación que permitía prescindir de las demás formas
contractuales.Quien formulaba la pregunta recibía la denominación de stipulator (estipulante),
quien respondia la de promisor (promitente)
Institución de derecho civil, por medio la cual un hombre libre ejerce autoridad sobre otra
persona también libre, un hijo de familia o una mujer in manu. Era el pater que ejercía la patria
potestad o la manus, quien daba en mancipium a la persona que tenía sujeta, a través del
medio formal de la mancipatio, una ceremonia de venta solemne. Quien ha sido dado bajo
mancipium participa simultáneamente de las características del esclavo y del hombre libre.
80)- ¿Qué contenía el Código de Justiniano; cuántos libros tenía y que modelo anterior
siguió?
A partir del emperador Augusto, determinados juristas fueron investidos del derecho de emitir
públicamente respuestas a consultas de cualquier persona sobre casos concretos. Las mismas
no eran obligatorias para los jueces, pero por tener sus opiniones esta distinción imperial se les
debía especial consideración.
Primero, la aplicación de las respuestas de los juristas se limitaba al caso particular sometido a
su examen, pero luego, se extendió a una aplicación general.
Inicialmente Augusto solo invistió a las opiniones de los juristas de su autorictas. Luego Tiberio
extendió la autorictas a los juristas mismos, y Adriano mediante un rescripto que si las citas de
los juristas eran coincidentes para un determinado caso, el juez debía atenerse a ellas. Luego
se comenzó recopilar respuestas para leerlas en los tribunales, pudiéndose tener la opinión de
juristas ya fallecidos.
CONTUBERNIO: consistía en una unión de hecho, entre una persona libre y un esclavo entre
si. No producía consecuencias jurídicas y los hijos seguían la condición de la madre. El
contubernio era la relación conyugal entre esclavos.
LEGES DATAE : Normas dictadas unilateralmente por el emperador sin intervención del
pueblo.
Res religiosae: la calidad de res religiosa ( cosa religiosa) resultaba del abandono a los dioses
inferiores o infernales: los Manes, esto es el difunto divinizado. Solo era res religiosa el
sepulcro. No había aquí ninguna ceremonia formal, sino el mero acto privado de la inhumación
de un cadáver.
Res sanctae: cosas sagradas. Gayo: también las cosas sagradas como los muros y las puertas
de las ciudades son en cierto modo de derecho divino.
Cabe señalar que ni los embajadores ni las leyes son res sanctae aunque se los califique como
tales, porque no son cosas.
Evicción: elemento natural de la compraventa que se considera implícito en él, pero que las
partes pueden dejar sin efecto o modificar. Es consecuencia del compromiso del vendedor de
que el comprador podrá gozar pacífica y duraderamente de la posesión de la cosa vendida. Es
un defecto en el derecho.
92)- ¿Qué contienen las novelas cuantas son y en qué siglo fueron redactadas?
El cursus honorum es un régimen que condiciona, gradua y ordena el acceso a las distintas
magistraturas.
El orden en el que deben accederse a las magistraturas sin poderse saltear ninguna era el
siguiente: edilato, cuestura, pretura, consulado, censura. Algunos autores hacen comenzar el
cursus honorum con la cuestura.
94)- Defina la obligación y explique cuales contraía el vendedor y que garantías daba al
comprador.
Obligación: es un vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto llamado deudor se encuentra
constreñido para con otro llamado acreedor al cumplimiento de una prestación.
95)- Quienes eran los encargados de perseguir a los parricidas y a los que cometían
perduellio.
Data de los primeros tiempos del Derecho Arcaico; era considerado (junto el parricidium) un
crimen público, es decir, contra el pueblo.
El concepto de perduellio fue modificándose hasta quedar en lo que se conoció luego como el
crimen maiestatis, y que era el cometido por quien afectase de cualquier manera la majestad
del Tribuno; luego se extendió a los ediles plebeyos y en tiempos de la república avanzada, se
extendió también a quien atentase contra la majestad de cualquier magistrado.
AÑO 2011
Es un contrato a través del cual el comodante entrega una cosa al comodatario para que éste
la use y, después de un cierto tiempo la devuelva. El contrato es real, de buena fe, gratuito.
Comodato es un contrato real, por el cual una persona llamada comodante entrega a otra
llamada comodatario, una cosa no fungible ni consumible, para que la use y devuelva luego de
un cierto tiempo. Es un contrato real, no formal, de buena fe, unilateral y gratuito. Se
perfecciona por la entrega de la cosa que debe ser no fungible.
Siguiendo el orden establecido en las Institutas, digamos que la demonstratioes "la parte de la
fórmula que está inserta en el comienzo a fin de mostrar el objeto que se trata en el litigio".
A continuación Gayo enseña que la intentioes "la parte de la fórmula en la cual el actor expresa
su pretensión..." es decir donde se enuncia cuál es la pretensión jurídica deducida en el pleito.
No obstante, en algunos casos resulta que se trata de conflictos que sólo pueden resolverse
repartiendo al él, dividiendo cosas o conjuntos de cosas y en estos casos aparecer una
cláusula llamada adiudicatioque Gayo define como "..la parte dela fórmula por la cual se
permiteal Juez que adjudiqueuna cosa cualquiera de los litigantes como por ejemplo si
se acciona entre herederoso entre socios o entre vecinos... ".
La praescriptio está definida por Gayo, en la lnstitutas, como una cláusula establecida
a favor del actor ("en nuestros tiempos .. ", dice Gayo) aunque en algún momento parece
haberse extendido también en favor del demandado, lo que tendía a confundirlas con a otra
cláusula accidental, llamada exceptio.
Recibía ese nombre precisamente porque estaba escrita al principio y servía para limitar o
descartar lo que se resolvía en el resto de la fórmula.
Dominio: Derecho real, señorío jurídico sobre una cosa. Gozar de la cosa. Poder pleno sobre la
cosa.
La defensa personal de los derechos es casi siempre anterior a la procesal; más efectiva que
ésta; mucho más difundida y muchas veces requisito para que se tenga acceso a la procesal.
Es anterior a la procesal por cuanto los derechos responden a intereses subjetivos que están
fuertemente incorporados a la psiquis de los sujetos que instintivamente, por un acto reflejo
diríamos, los defienden con su actuar personal.
Es más efectiva que la procesal precisamente por su inmediatez y porque, por lo general, la
defensa personal logra impedir la violación del derecho más que restaurarlo.
Es mucho mejor, más práctico y seguro retener lo que alguien quiere robar que recuperado
después de que fue robado; y por otra parte es mucho mejor para el sujeto permanecer vivo
que contemplar desde el más allá como sus deudos demandan al homicida.
Es mucho más difundida la defensa personal que la procesal de los derechos debido a que,
en la generalidad de los casos, esa defensa se realiza instintivamente y desconociendo el
sujeto la exacta formulación jurídica de su accionar.
Las Servidumbres .
“Las servidumbres o son personales, como el uso y el usufructo, o reales, como las
servidumbres de los predios rústicos y urbanos.” (MARCIANO)
SERVIDUMBRES RUSTICAS
103)- Explique que son el Código Justinianeo y el Código Teodosiano, en que siglos
fueron redactados y que contienen.
Promulgada por el emperador Justiniano, en una primera versión, el 7 de abril de 529, y en una
segunda, el 17 de noviembre de 534. El Código Teodosiano, es una recopilación de
constituciones imperiales desde 313 a 437 DC, donde Teodosio mando a suprimir lo que no era
estrictamente normativo, hizo hacer aclaraciones y corregir contradicciones. Eran 16 libros, 11
de Derecho Público y 5 de Derecho Privado. El Código Teodosiano es del año 438.
104)- Exponga cual es la teoría más moderna sobre el origen de patricios y plebeyos.
A la luz de las últimas investigaciones arqueológicas podría determinarse con precisión que:
2. Originariamente no tenían los mismos dioses (Juno, Júpiter y Minerva los patricios y Ceres
Líber y Libera los plebeyos);
Con todos estos elementos puede establecerse una teoría mixta que sostenga que los patricios
eran descendientes de los primitivos habitantes de Roma (de allí la existencia de barrios
distintos y diferencias sociales y cívicas), que los plebeyos fueron poblaciones desarraigadas y
establecidas en las afueras de Roma para poder controlarlas (una de ellas habría impuesto a
los demás sus dioses, distintos de los patricios) y que los hombres que individualmente se
incorporaban a Roma lo hacían como plebeyos (de allí su poderío numérico).
105)- Explique cuáles son las principales características del Derecho Arcaico.
Entre las principales características del Derecho Romano Arcaico encontramos: a) el
ritualismo; b) la relativa abstracción; c) la innovación estructurada y d) el verbalismo.
a) Ritualismo
El apego a la defensa del valor seguridad en materia de Derecho que tenían los romanos
antiguos (seguramente como consecuencia de que en muchos aspectos las normas jurídicas
eran fruto de la aceptación de reclamos sociales), hizo que el respeto a las formas fuera
condición esencial de validez de los actos jurídicos.
El rito era además un escudo contra los riesgos implícitos en la libertad interpretativa de que
gozaban los juristas, por lo que su estricto cumplimiento, en lugar de ser exigido como prueba,
significaba un requisito ineludible para que se produjera el efecto jurídico deseado.
A título de ejemplo digamos que los ritos necesarios para transmitir la propiedad de un bien
importante según la particular apreciación de aquellos tiempos, no estaban destinados a
dificultar la concreción del acto jurídico, sino a asegurar que los efectos queridos se produjesen
efectivamente, impidiendo que por vía interpretativa se frustrara el negocio.
Sin el cumplimiento del rito no había efectos jurídicos, pero siguiendo la solemnidad prevista no
era posible que aquellos no se produjeran.
b) Relativa Abstracción
Es así como ese método creativo terminó por absorber a la norma misma cuando los fallos
sobre casos concretos se convertían en reglas para casos futuros. El profesor LapiezaElli cita
como ejemplo una norma del derecho Hebreo que surge del Éxodo XX133 Y 34, que dice: "Si
alguien abre o cava una cisterna y no la cubre y cae en ella un buey o asno, pagará el dueño
de la cisterna el precio del animal, pero la bestia muerta le pertenecerá".
¿Qué pasaría en este caso si 10 que cae es una oveja y si además sufre lesiones, pero no
muere?
"Los documentos provenientes de los otros derechos antiguos son textos legislativos
casuísticos o formularios o colecciones de fallos: no encontramos en ellos ni enunciación de
principios generales ni un agrupamiento ordenado de normas que sean base de un sistema
pleno y autosuficiente, del que pueda deducirse la regla a aplicarse a toda situación o acción
jurídica que pueda darse en la vida diaria. En la ley de las XlI Tablas, por el contrario, ya
encontramos formulación abstracta de normas ordenadamente dispuestas, y aun las reglas
particulares aparecen como encuadradas en un sistema implícito".
Las modificaciones que se fueron produciendo en las diversas normas durante el transcurso de
la etapa que hemos dado a llamar "Derecho Arcaico" no significaban
en realidad una sustitución de normas anteriores –ni mucho menos aún- una derogación de las
mismas.
Esa tendencia a conservar las instituciones jurídicas aun cuando hubieran perdido contacto con
una realidad siempre cambiante, le restaba dramatismo y peligrosidad
d) Verbalismo
El Derecho Arcaico más allá de la posición final que se adopte con respecto a la polémica
sobre las Leyes Regias y la Ley de las Doce Tablas. era un derecho que tenía la característica
de ser no escrito.
Ello es -en primer término- una consecuencia natural del hecho de que la escritura aparece en
todas las civilizaciones acompañando el fenómeno que se dio en llamar
Urbana, resulta evidente que tiene que haber comenzado siendo un derecho no escrito,
simplemente porque aquellos romanos no escribían.
Precisamente la versión tradicional sobre las exigencias plebeyas para que se escribieran las
normas jurídicas, no hace sino confirmar que el Derecho Arcaico era un derecho no escrito.
Las fuentes romanas más tardías hablan de una división del derecho en Ius-scriptoe Ius non
scripto. Cabe aclarar que la traducción literal en este caso, una vez más, no coincide con la
traducción conceptual; pues Ius ex-scripto, (literalmente traducido "derecho escrito") quiere en
realidad decir "derecho proveniente de fuente autoritaria" e Ius ex-non scripto(literalmente
traducido "derecho no escrito") quiere decir "derecho proveniente de fuente no autoritaria".-
Lo "autoritario" o no de una fuente tiene que ver con que la misma provenga de un órgano
constitucional o de particulares. Es así que la costumbre y la doctrina serían fuentes no
autoritarias y la Lex y el Senado consulto una fuente autoritaria. Como vemos, poco importa
para esta clasificación que la norma sea o no escrita; porque podría, darse el caso de una
respuesta escrita de un jurista; que seria, a no dudarlo, Ius ex-non scripto.-
Como decíamos al principio: el Derecho Arcaico –ya se tratara del proveniente de fuentes
autoritarias o no autoritarias- era predominantemente no escrito, lo que tiene que haber
facilitado el desarrollo interpretativo del mismo y coadyuvado a sucesivas actualizaciones a
cargo, seguramente de los juristas pontificales.
106)- Defina el concepto romano de contrato y diferencie los de derecho estricto de los
de buena fe.
CONTRATO.-
Contrato es un “pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa
determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidos”.
Contractus habría sido luego el negocio jurídico solemne, ciertamente, reconocido por el
derecho como susceptible de generar obligaciones, sancionadas por una actio.
Así, en las acciones de derecho estricto, como eran las derivadas de los contratos verbales, del
contrato literal y del mutuo, en la intentiode la fórmula indicaba el pretor las pretensiones del
actor y la relación jurídica invocada, para fijar en la condemnatio el monto de la condena
pecuniaria que debería imponerse al reo de acogerse la demanda. No se sometía a la decisión
del juez más que una cuestión de derecho, por loEn cambio, en las obligaciones bonaefidei,
estas limitaciones no existían, ya que el juez podía tener que resolver varias cuestiones de
derecho y estimar al mando de la condena.
107)- Defina los modos originarios de adquirir el dominio y explique qué se entiende por
“ocupación”.
Modos de adquirir el dominio son los hechos jurídicos a los que la ley atribuye la eficiencia de
determinar la adquisición de aquel derecho por algún sujeto. Aunque son múltiples y variados,
cabe efectuar de ellos una primera gran clasificación, distinguiendo entre los que operan mortis
causa y los que producen efectos inter vivos.
De las innumerables clasificaciones que los romanistas han propuesto de los modos de adquirir
el dominio, la más adecuada y útil parece aquella que viene de la escuela del derecho natural y
que separa los modos originarios (o a título originario) de las derivados (o a título derivado). En
los primeros se adquiere la propiedad de un objeto que no pertenecía a nadie; en los
segundos, por lo contrario, se adquiere la propiedad de un objeto que era antes de propiedad
de otro.
Concepto de Ocupación.-
La defensa personal de los derechos es casi siempre anterior a la procesal; más efectiva que
ésta; mucho más difundida y muchas veces requisito para que se tenga acceso a la procesal.
Es anterior a la procesal por cuanto los derechos responden a intereses subjetivos que están
fuertemente incorporados a la psiquis de los sujetos que instintivamente, por un acto reflejo
diríamos, los defienden con su actuar personal.
Es más efectiva que la procesal precisamente por su inmediatez y porque, por lo general, la
defensa personal logra impedir la violación del derecho más que restaurarlo.
Es mucho mejor, más práctico y seguro retener lo que alguien quiere robar que recuperado
después de que fue robado; y por otra parte es mucho mejor para el sujeto permanecer vivo
que contemplar desde el más allá como sus deudos demandan al homicida.
Es mucho más difundida la defensa personal que la procesal de los derechos debido a que,
en la generalidad de los casos, esa defensa se realiza instintivamente y desconociendo el
sujeto la exacta formulación jurídica de su accionar.
Por otra parte la defensa personal está también más difundida porque está al alcance de todos
al resultar económicamente gratuita mientras que la defensa procesal exige conocimientos
técnicos que requieren acudir a la ayuda de profesionales que cobran (no siempre) por sus
servicios.
La defensa personal puede ser insuficiente y, en ese caso, dar lugar a la opción de la defensa
procesal; puede resultar suficiente con 10 que termina la cuestión; y puede resultar
también excesiva cuando, haya sido eficaz o no, termina lesionando derechos ajenos.
109)- Enumere cuáles son los delitos en el Derecho Romano que generan obligaciones y
explique qué es el “damnuminiuriadatum”.
● Rapiña
● Iniuria
● Damnum Iniuria Datum
La Iniuria no requería el actuar doloso, sino que bastaba la mera culpa o negligencia.
La Iniuria desaparecía cuando no era imposible imputar al autor del hecho culpa alguna, como
ocurría en el caso no demente o del infans; cuando el hecho era puramente casual, accidental
o debido a la fuerza mayor; cuando era consecuencia del ejercicio de un derecho, como ocurría
cuando era causado para defenderse.
el tribunal alguno.
2. Monocrática: el rexno tiene colegas, aunque sí cuenta con colaboradores, como veremos
más adelante.
Muerto el rex, los auspicios volvían a los patresdel Senado, quiénes elegían a uno entre ellos
para que, por el término de cinco días, ejerciera el imperiumcon el nombre de interrex, que
luego entregaba a otro pater por igual término, y así sucesivamente, hasta que, reunidos los
comicios curiados, el interrexde turno proponía un nuevo rex. El interregnumsería así una
forma de gobierno de transición, en estrecha relación con ideas religiosas primitivas.
Si este rexpropuesto era aceptado y los auspicios resultaban favorables, recibía la lex curiata
de imperio (aprobación por parte de las curias). Finalmente, procedía la inauguratioque cumple
el propio rey en cuanto augur.
Contrato: pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a
cuyo cumplimiento pueden ser compelidos.
Unilaterales son los que generan obligaciones para una sola de las partes: es lo que ocurre en
los contratos verbales, en el literal y en el mutuo.
113)- Defina los modos originarios de adquirir el dominio y explique qué se entiende por
accesión y cuáles son sus diversas formas.
Accesión.-
Concepto.-
Bajo el término genérico accesión los intérpretes han reunido diversas hipótesis tratadas
separadamente en las fuentes, en las que una cosa ajena o nullius se une, por fuerzas
naturales o artificialmente, a otra, pasando a formar un todo con ésta. Por esta causa, el dueño
de la cosa a la que la otra se incorpora, se hace propietario también de ésta.
Clases de Accesión.-
Suelen ser agrupados en tres clases o grupos: la accesión de inmueble a inmueble (también
denominada incrementos fluviales), la de mueble a mueble y la de mueble a inmueble. No
podría concebirse una accesión de inmueble a mueble, es decir que un inmueble pase a formar
parte de un mueble, porque el fundo es considerado siempre como cosa principal.
Es un modo formal del Ius Civile, de cancelar una obligación por medio de una ceremonia
solemne donde el acreedor declaraba haber recibido la prestación debida. Podía ser verbal o
escrita, si el acreedor anotaba en su libro de entradas y salidas, el pago del deudor.
Existe divorcio cuando entre los esposos hay una divergencia de voluntades que los lleva a
vivir separados. Dicha divergencia debe ser permanente y definitiva, no bastando para que se
considere que existe divorcio un enojo repentino, o una separación temporaria.
Momento procesal en que las partes, frente a la atenta vigilancia del pretor, hacen saber a los
testigos cual era la acción concedida y cuales los términos de la disputa.
También quien era designado Juez. Ello configura un acuerdo de las voluntades de las partes,
en presencia y con la conformidad del magistrado. En ese momento la cuestión quedaba fijada
y no se podía cambiar ni el eje, ni el contenido, ni el monto de la controversia.
117)- Explique que eran las munera y distinga entre las distintas clases.
Se denominaba así a las cargas públicas que tenían los ciudadanos y podían clasificarse en:
3. Mixtos (eran tareas personales y acumulativamente gastos, como hacer frente a falencias en
la percepción de impuestos.
118)- Cuáles son los requisitos para que un matrimonio sea válido.
· MATRIMONIO ROMANO: No importaba un acto jurídico, sino una situación de hecho fundada
en la convivencia, y la intención permanente y reciproca de tratase como marido y mujer. Su
comienzo no estaba marcado por formalidad alguna. Constaba pues de dos elementos
constitutivos:
· Cohabitación o convivencia: inicia la vida conyugal. Existía aun en caso de que los esposos
no compartieran el mismo hogar y aunque el marido estuviese ausente, siempre que la mujer
entrara a su casa.
· Voluntad de ser esposos La intención de ser marido y mujer debía ser duradera y continuada.
Si cesaba, el matrimonio se extinguía. Se demostraba mediante declaración de los esposos,
parientes y amigos, o más propiamente por la manifestación exterior (honor matrimonii) que era
el modo de comportase en sociedad
· El matrimonio no era un contrato consensual que generaba obligaciones, sino una relación
fáctica creadora de un status, el de marido y mujer
· Requisitos para contraer matrimonio: el derecho romano exigió para la validez del matrimonio
la presencia de ciertos presupuestos o requisitos:
· Capacidad Jurídica: en los primeros tiempos eran titulares de tal derecho los ciudadanos
romanos, quedando excluidos los peregrinos, latinos y esclavos. Con la concesión de la
ciudadanía a todos los súbditos del Imperio, se extendió a los extranjeros y latinos.
· Capacidad Sexual para procrear (pubertad): el derecho romano estimo que la mujer
alcanzaba la condición de púber a los 12 años y el varón a los 14. Sin embargo, se llegó a
admitir la unión de los impúberes en matrimonio, siempre que llegada la pubertad subsistiera la
convivencia y la affectiomaritalis.
Es una forma de testar que significa por el cobre y la balanza. Que alude a las formalidades
empleadas para realizar la enajenación de los bienes.
Tenía lugar en presencia de cinco testigos, que representaban a las cinco clases en que se
dividía el pueblo romano, y un funcionario que portaba una balanza, libripens, en la cual se
pesaba el trozo de cobre con que figuradamente se pagaba la adquisición.
Es la disolución del vínculo matrimonial por la decisión unilateral de uno de los esposos.
En los primeros siglos de Roma, cuando los matrimonios se celebraban en general cum
manu y en virtud de ello la mujer quedaba sometida a la potestad del marido, solamente éste
tenía la facultad de repudiar. Como contrapartida, solamente podía hacerlo por causas graves y
fundadas.
A comienzos del Imperio, será lícito a la mujer repudiar al marido, del mismo modo que éste
puede hacerlo con ella. En ambos casos sin que fueren menester motivos serios para ello.
Cada vez que un pretor asumía el cargo en el que sólo duraba un año, procedía a hacer uso de
su Ius Edicendi dando un edicto; es decir dando a conocer al pueblo un listado de las acciones
que se comprometía a otorgar y las defensas que iba a permitir oponer.
El edicto del pretor constituía un verdadero catálogo de fórmulas en el que los futuros litigantes
podrían seleccionar aquella que más les conviniera.
Mediante esta acción primero se le da al deudor una especie de plazo o tregua de treinta días,
pasados los cuales el acreedor tiene el derecho de llevar por la fuerza al deudor ante el pretor
para que éste lo declare solemnemente “addictus”, pronunciando el verbo “addico”, luego de lo
cual el acreedor puede llevar al deudor a su casa para mantenerlo preso (“atado”) durante 60
días con cadenas cuyo preso estaba determinado en la ley de las XII Tablas en forma
minuciosa, dándole un mínimo de alimento diario también fijado en la ley. Durante este plazo el
deudor debía ser llevado a la plaza en 3 días de mercado sucesivos, dando cuenta de la suma
que debía pagar. Si nadie se hacía cargo del importe respectivo, pasado el lapso de tiempo ya
mencionado, el acreedor podía dar muerto al deudor o hacerlo cruzar el Tiber y venderlo como
esclavo. Si había varios acreedores y decidían matar al deudor podían proceder a repartirse su
cadáver sin importar que cada uno llevara un pedazo mayor que la proporción de su crédito.
Podía suceder que intercediera por el deudor un tercero alegando que fuera injusta la
ManusIniectio.
Pignoris Capio: Era una acción ejecutiva traducida por “Toma de prenda”, en la que el
acreedor se apoderaba de la cosa debida, después que el deudor hubiera sido vencido en
pleito y no hubiera pagado. Era la única acción que se podía llevar a cabo, en días nefastos (no
hábiles).
Hasta Carlomagno los Papas habían sido elegidos por la ecclessía “asamblea” de los fieles de
Roma. A partir de que se instala el Sacro Imperio Romano Germanico, el Papa coronaba a
cada Emperador pero el emperador aceptaba, refrenaba o confirmaba la designación de cada
Papa. Esta situación tuvo como consecuencia un enfrentamiento entre ambos poderes
conocido como querella o el conflicto de las investiduras.
Comienza a mediados del siglo XI, cuando el papa Nicolas II estableció un nuevo sistema para
la elección de Papas que no pedia la opinión del Emperador. Por el cual el Pontifice sería
elegido por los cardenales con total independencia del Emperador y sin necesidad de ningún
concenso. El primer Papa elegido con este sistema fue Gregorio VII.
El conflicto no comenzó por la forma de elegir el Papa, sino por la forma de designar a los
Obispos. Por eso se llama Conflicto de las Investiduras. “investir a los obispos” era darles algo
(un feudo) y a la vez designarlos, determinar quién iba a ser Obispo. Como era el Emperador el
que le daba el feudo, sostenía que tenía derecho de designarlo. Pero como era un cargo
religioso, el Papa a su vez afirmaba que era el quien tenía el derecho de hacerlo. Eso creo el
enfrentamiento entre el Papa Gregorio VII y el Emperador Enrique IV. En un primer momento el
Emperador tuvo que aceptar la decisión del Papa. Pero el conflicto siguió durante un siglo más.
Finalmente se acordó una solución intermedia: los obispos eran elegidos democráticamente
por los sacerdotes del obispado pero en presencia de un delegado del emperador. Uno le daba
la investidura espiritual, la cruz, y el otro le daba la investidura imperial, el cetro (simbolizaba la
espada).
Eran un pueblo fuerte y dominaban el conocimiento de la utilización belica del hierro. Tenían
una organización política y militar muy superior a la de aquellos incipientes romanos.
Podría traducirse como hurto, pero la figura va más allá de ese significado acercándose más al
robo. Hurto es el apoderamiento de una cosa, o de su uso y posesión, que está prohibido
admitir por la ley natural.
Clases:
ü Manifestum: o in fraganti delicto, era cuando el ladrón era sorprendido cometiendo el acto en
el lugar de comisión, o llevándose la cosa, aun fuera del lugar del hecho
ü Nec Manifestum: es aquel robo que no fue sorprendido, pero que el ladrón no puede negar
que cometió fortum.
ü Conceptum: era el hurto descubierto; en presencia de testigos la cosa hurtada era hallada en
la casa de un tercero, que aunque no era el ladrón debía responder a la actionconcepti.
ü Oblatum, en este tipo de hurto la cosa robada era encontrada en la caída de un tercero
(endosada) y éste podía accionar contra quien la dejo allí, aunque quien la haya dejada no
fuera el ladrón, mediante la actiooblati.
ü Prohibitum (ocultado) era el caso de hurto en que se oponían a la requisa (no solemne y con
testigos) y se consideraba ocultaban la cosa.
ü Non exhibitum: era cuando, efectuada la requisa, la persona no exhibía o presentaba la cosa
hurtada. Allí cabía la accion del hurto no presentado, actiofurti non exhibiti, que a instancias del
pretor reemplazo la venganza privada.
ü Furtum Rei (hurto de la cosa) cuando el sujeto quiere apropiarse de la cosa ajena para
beneficiarse con ella. Este es el caso típico.
ü Furtum Usus: el ladrón no busca beneficiase con la apropiación sino con el uso de la cosa,
siempre contra la voluntad del dueño (ejemplo el depositario que usaba la cosa que le habían
dejado en depósito).
ü Furtum Possessioni: o hurto de posesión. Es la sustracción de la cosa propia que esta por
buena fe en posesión de un tercero (ejemplo aquel que quita la cosa que dio en prenda).
· DECRETA: Fallos o sentencias que el princeps dictaba actuando en única o última instancia.
134)- Que dispuso la Lex Aebutia. Habría permitido la utilización progresiva del sistema
formulario, en lugar del rígido sistema de las legisactiones, en el siglo II a.c.
137)- Indique quien fue Carlomagno, en que siglo vivió, a que cargo llegó y cuál fue su
relación con el papado.
Carlomagno era un rey barbaro de la franciagerrmanica, que había concentrado poder desde lo
militar: dominaba todo lo que hoy es Francia y avanzaba sobre lo que es hoy Australia y el
norte de Italia. Se sentía Emperador Romano de Occidente. Vivio en el siglo VII. Llego a ser
“Carlos Serenisimo Augusto coronado por Dios, grande y pacifico Emperador, Gobernador del
imperio Romano por la misicordia de Dios, Rey de los francos y lombardos”.
Debido al enfrentamiento del papado con el Imperio el papa necesito apoyarse en los ejércitos
francos, se encuentra con Carlomagno. Era protector del papado
La universalización del sistema jurídico fruto de la conversión de todo habitante libre del
imperio en ciudadano romano.
La recepción de los iura clásicos en forma de recopilación de toda la doctrina de los diversos
juristas en obras que constituían un cuerpo homogéneo de doctrina.
La consolidación del proceso escrito en desmedro de la oralidad, que es también uno de los
progresos fundamentales que se consagran durante el derecho postclásico y que otorgan fijeza
y precisión al derecho romano.
Las Obligaciones en las cuales el objeto no está individualizado desde el comienzo, pero que
es susceptible de determinación. Ellas son las genéricas, alternativas y las facultativas.
Genericas: se entiende así a aquellas obligaciones cuyo objeto no está determinado sino
comprendido dentro de una cierta categoría o género (genus). En ellas la determinación puede
presentar grados, es decir pueden ser mayor o menor, pues pueden agregarse características
que aumentan su determinación.
Alternativas: se denomina así a aquella cuyo objeto consiste en una entre varias prestaciones
designadas disyuntivamente.
La elección corresponde al principio al deudor, pero puede ser dejada en manos del acreedor o
de un tercero.
Facultativas: en esta hay una sola prestación, aunque el deudor se reserva el derecho de
liberarse cumpliendo otra. Esta obligación se da ante un delito.
143)- Enumere las distintas clases de la lex Rogata y explique que contenía cada una de
ellas.
Era la consecuencia de una sumatoria de voluntades: la del magistrado que proponía, pedía o
rogaba y la del pueblo reunido en comicios que aprobaba o desaprobaba. Si el comicios
desaprobaba no había lex pues era necesario el acuerdo de voluntades. Sus partes eran:
1. La Praescriptio: era la parte que utilizaban los romanos para identificar las lex. Constaba del
nombre del magistrado, fecha y lugar del comicio y otros datos que la identificaban sin lugar a
dudas.
2. La Rogatio era el contenido de la lex, lo solicitado o rogado por el magistrado para que fuera
aprobado por el pueblo.
3. La Sanctio era la forma que tenían los romanos de darle una ubicación precisa dentro de la
constitución romana, es decir cuál era su prelación respecto de otras normas.
Consiste en la transformación de una obligación en otra nueva, de tal modo que la primera
queda extinguida y se la sustituye por la otra. Es una forma de extinción de una obligación ipso
iure. Para que pueda operar una novación eran requisitos:
La concertación de una nueva obligación: debía ser del derecho civil y naturalmente válida,
verificada mediante el contrato verbal
El animus novandi: introducido por Justiniano, para quien solo tenía validez cuando se declare
expresamente la voluntad de las partes.
146)- Explique la diferencia entre los contratos reales y los contratos consensuales.
Los reales son aquellos que se perfeccionan por la entrega de la cosa: mutuo, comodato,
depósito y prenda.
Los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan por el mero consentimiento, sin
ser requisito necesario ninguna formalidad verbal o escrita.
148)- Indique quien fue Oton I, en que siglo vivió, a que cargo llegó y cual fue su relación
con el Papado.
El modelo Imperial Romano fue nuevamente invocado por el germano Oton I, también llamado
Oton “el Grande”, quien comenzó su carrera siendo rey de Alemania. Dedico los primeros años
de su gobierno a pacificar su territorio ya que algunos caudillos locales (señores feudales) no lo
reconocían. En el orden externo detuvo a los normandos que volvían a intentar entrar al
territorio europeo y ataco a los Lombardos, de los que se convirtió en rey al contraer
matrimonio con su reina.
Poco tiempo después (año 962) el papa lo llama para que lo ayude a enfrentar a algunos
señores feudales. Oton presta su fuerza militar a la iglesia, por lo que es coronado por el Papa
como nuevo Emperador y defensor del papado, protector del papado y de la cristiandad.
Además se le adjudica la atribución de ratificar cada elección de Papa.
La lex Aquilia (en rigor, de un plebiscito llamado a voto por el Tribuno Aquilio)fue promulgada
en elsiglo III a. C. aparece mencionada en elDigesto de Justiniano (D.9.2.1.1). Se refiere a los
daños causados damnuminiuriadatum, "daños causados ilegalmente", una especie deacto
ilícito (o delito), aunque con diferencias de agravio como se conoce en los modernos sistemas
de derecho común. Las disposiciones pertinentes se encontraban en los capítulos primero y
tercero de la ley.
Si alguien asesina injustamente a otro hombre o mujer esclavo o un cuatro patas del rebaño de
animales, que será condenado a pagar al propietario lo más alto su valor fue en el año anterior.
El tercer capítulo se refiere a los ilícitos "quema, ruptura o desgarramiento" (urere, frangere,
rumpere), no sólo de los esclavos y ganado, sino también de otros bienes:
153)-Explique que era la actio per condictionem y cuáles eran sus distintas clases.
Proviene de una Lex Pinaria, otra lex Silia y una última lex Calpurnia. Su nombre surge de la
palabra condico “dar cita” o “emplazar”. La acción prevista en la lex Pinaria pareciera destinada
a revisar lo actuado por los jueces en la legisactiosacramentun in personam.
La lex Silia del siglo III a C introdujo esta acción para el reclamo de sumas ciertas de dinero
(certa pecunia) y la lex Calpurnia para el reclamo de cosa determinada (certa res).
En esta actio se formulaba el juramento igual que en el sacramentum, se pagaba le pagaba al
vencedor y la suma estaba estipulada en el tercio del valor del pleito.
Pago no formal es cumplir fielmente el objeto de la obligación. Según Ulpiano: paga quien hizo
todo lo que prometió realizar.
Las causales del repudio con causa son: maquinación contra el emperador, adulterio de parte
de la mujer, malas costumbres por parte de la mujer, abandono por parte de la mujer del hogar
conyugal, la conducta insidiosa para con el otro conyuge, la falsa acusación de adulterio
realizada por el marido, el lenocinio intentado por el marido, el trato carnal habitual por parte
del marido con otra mujer.
158)- Qué diferencia hay entre las acciones in rem, in personam y mixtas.
Las acciones in rem son reales, es decir que pueden ejercerse contra todos los hombres.
Las acciones in personam son personales, es decir solo pueden ejercerse contra un individuo
determinado o determinable.
Las acciones mixtas tienen elementos de ambas como aquellas en que se pretende dividir una
herencia, ya que una vez que el juez haya dictado sentencia esta tendrá efectos reales y
personales.
159)- Indique cuales eran las formas de manumitir no solemnes y explique brevemente
en qué consistía cada uno de ellos.
Manumisión per Epistolam: El dueño enviaba al esclavo una carta indicando la voluntad de
liberarlo.
Según modulo:
Aclaraciones: “de última voluntad” porque solo tiene efectos después de la muerte.
“instituir heredero: porque una mera disposición de bienes o mandas fúnebres no sería un
testamento. Se requiere que alguien reemplace al fallecido en la jefatura.
Según manual:
Los codicilos, eran una suerte de testamento menor, que no contaba con las formalidades del
testamento, no necesita contener la institución del heredero y podía existir tanto en la sucesión
testamentaria como en la Ab Intestato.
Los plebiscitos son el resultado de la expresión electoral de los plebeyos, reunidos en base al
domicilio en los llamados concilios de la plebe (de conkalare = convocar). Desde que existe el
tribunado de la plebe se convocan los concilios que eligen los tribunos y ediles plebeyos y
además resolvían la apelación o provocatio de los plebeyos a multas de funcionarios plebeyos.
Para hacer obligatorio a todos los romanos lo resuelto en plebiscito, se requería autorictas
patrum del senado (Lex Publilia Philonis 339 AC). Luego fueron equiparados plebiscitos y lexs
con la Lex Hortensia del 286 AC.
163)- Explique cuáles eran los medios extraprocesales que podía utilizar el pretor.
Interdictae: son ordenes que el pretor da a una persona concreta para que sea exhibida o
restituida alguna cosa o persona, o para prohibir u ordenar alguna conducta. Gayo los clasifica
en prohibitorios, restitutorios y exhibitorios.
In integrumrestitutio: es una decisión del magistrado que declara nulos los efectos de un acto
jurídico y manda restablecer la situación anterior al momento de su celebración.
Stipulationespraetoriae: son promesas solemnes que los ciudadanos pueden ser compelidos a
realizar para dar nacimiento a una obligación o para reforzar una obligación ya existente.
166)- Explique quién (o quienes ) heredaba (n) en primer término según el sistema
sucesorio ab intestato previsto en la Ley de las Doce Tablas.
Los que heredaban en primer término según el sistema sucesorio ab intestato, son los sui
heredes.
Sui heredes.-
Eran todos los que se encontraban sujetos a la potestad del causante al momento de su
muerte. Fundamentalmente los hijos sometidos a la patria potestad, pero también la mujer
casada cum manu, así como los hijos adoptivos.
En cuanto a los nietos nacidos de un hijo varón, o la esposa de éste, solamente eran herederos
si respectivamente el padre o el esposo habían fallecido con anterioridad. La regla es que
integran este orden todos los que vuelven sui iuris con la muerte del causante, encontrándose
de esta manera excluidos los que después de éste aún continúan sometidos a la potestad de
algún descendiente del difunto, porque en tal caso el heredero de éste, y no aquellos.
Tampoco eran llamados los hijos varones emancipados, la mujer casada sine manu, o la hija
casada bajo este régimen, porque habían salido de la familia agnaticia.
Entre estos herederos, llamados también domésticos, la herencia se repartía por cabezas (in
cápita), siempre que se tratase de personas que estaban en el mismo grado de parentesco con
el causante.
Los plebiscitos, palabra que proviene de plebsque significa “plebe” y de scitumque significa
“decisión”. El concepto, en consecuencia, es “decisión de la plebe”. A través de la historia del
Derecho Romano, los plebiscitos tuvieron distintos valores y eficacias. En un primer momento,
el resultado de esa decisión de la plebe sólo obligaba a los que habían intervenido en su
formación, es decir, a la misma plebe. Era la resolución de una asamblea que estaba al margen
del Estado romano y con connotaciones contractuales. Así como la lex aparecía como un
contrato entre el magistrado que la proponía y el pueblo que la aceptaba, el plebiscito aparecía
como un contrato entre los miembros de la plebe que quedaban constreñidos a sus
resoluciones. En las Institutas, Gayo define al plebiscito con su proverbial simplicidad, diciendo
que es: “lo que la plebe manda y establece”. De lo que dicho autor continúa desarrollando y de
lo que surge de las fuentes meramente históricas, podemos establecer que el desarrollo de la
institución pasó por diversas etapas. En una primera instancia, tal cual fue dicho, se trataba
casi de un contrato entre plebeyos, poco más que una conjura o un pacto de solidaridad. Más
adelante, a partir de la sanción de la Lex Valeria Horatia (año 449 a.C.), los plebiscitos
comenzaron a tener el mismo valor que una lex, es decir, ser obligatorios para todos los
romanos. Esto último siempre y cuando contaran con la Autorictas Patrum, que era nada más y
nada menos que una decisión del Senado que en aquellos tiempos representaba cabalmente a
la clase patricia. Recién cuando se dictó laLex Hortensia (año 287 a.C.) se produjo la
equiparación del plebiscito a la lex quedando abolida la necesidad de la Autorictas Patrum.
173)- Explique cuáles son las distintas clases de posesión (naturalis- ad- interdicta-
civilis).
la palabra possessio sola o acompañada ha sido utilizada en las fuentes para designar
situaciones que tienen estructura y régimen jurídico diferentes.
Así tenemos:
Possessiocivilis: se trata de una possessio que reconoce una iusta causa (es la que tuvo fuente
legitima de adquisición y que conduce a la adquisición de la propiedad mediante la usucapión.
Esta es en realidad una forma de propiedad.
Al desaparecer el testamento hecho por medio del cobre y la balanza , se simplifican las
formalidades y el nuevo testamento imperial es conocido bajo el nombre de tripertitum,
designación que alude a las tres fuentes que contribuyen a formarlo: el derecho civil antiguo, el
derecho honorario y las constituciones imperiales.
175)- Diferencie las comunas de los territorios del princeps y de las distintas clases de
provincias.
En su misión civilizadora una tarea del imperio fue difundir el modo urbano de vida en sitios que
no lo habían conocido antes de la conquista romana. Las ciudades se convirtieron en la base
de la vida social y económica en todos los territorios del imperio romano. Los príncipes
concedieron a las ciudades de reciente creación los derechos y privilegios que Roma había
otorgado siempre a los aliados itálicos que se convirtieron más tarde en ciudadanos. El grado
de autonomía de cada ciudad dependía de su historia pasada y de cómo era considerada.
De acuerdo con su desarrollo y con los servicios prestados al imperio o al emperador, cada
comunidad provincial tenía tres posibilidades: ponerse al nivel de las comunidades aliadas;
podía recibir la categoría y derechos de una colonia latina; gozar de los derechos de los
municipia romanos. Una etapa conducía a otra.
Dentro de los límites de cada provincia roma quedaba satisfecha si los impuestos eran
pagados puntualmente y se suministraban reclutas para las tropas auxiliares.
176)- Explique cuáles son las diferencias entre el sistema romano (europeo continental)
y el llamado “common law” (anglosajón).
En el sistema anglosajon los que crean la norma son los jueces. Sus decisiones reflejan su
ideología, los puntos de vista de su clase social (superior) y sus intereses.
En Japon las normas romanísticas vigentes siguen resistiendo el avance del common law.
178)- Explique cuál era la actividad que desarrollaba el pretor en el sistema procesal de
las legisactiones.
1. Había algunas provincias gobernadas por el Príncipe (las más nuevas y aun no
romanizadas del todo) y otras por el Senado (las más antiguas y por lo tanto más
pacíficas). Sin embargo el Príncipe controlaba a todos los gobernadores, tanto de las
gobernadas por nombrados por el Senado y las gobernadas por sus gobernadores.
2. El Príncipe designaba a los senadores y los senadores al Príncipe: esto tampoco era real ya
que mientras el Príncipe poseía como los censores la posibilidad de nombrar y remover
senadores, el Senado apenas podía darle investidura al Príncipe, pero no lo elegía.
Es un derecho real sobre fundo ajeno, que permite gozar de el de forma más amplia, siempre
que no se deteriore y se pague la renta convenida al propietario. Los derechos son de gozar
como el propietario, siempre que no deteriore, puede disponer de ese derecho inter vivos o
mortis causa, en forma gratuita u onerosa, adquiere los frutos por mera separación y puede
intentar edictos posesorios e intentar vectigalis contra quien turbe su derecho.
182)- Que es, quien hizo y quien mandó hacer el “Edicto perpetuo”
Edicto perpetuo de Salvio Juliano: compilación de edictos perpetuos de los pretores y ediles
curules, realizada por Salvio Juliano bajo el reinado del Emperador Adriano en el 130 d.C
……………
- No existía la división en dos fases. El mismo magistrado que iniciaba el proceso daba la
sentencia.
- Existía la represenatacion.
- Los jueces estaban dotados de una libertad de apreciación y facultades para desenvolverse
dentro de un proceso mucho mayores a las que existían en los sitemas ordinarios.
-El juez que hizo suyo el proceso: es cuando el juez condena por una suma mayor o menor
de la determinada en la condemnatio de la formula. ( Gayo).
-Responsabilidad por las cosas arrojadas o vertidas desde la casa a la via publica: si se
arrojaban cosas solidas o se vertían liquidos que causaban un daño a un transeúnte, este
podía ciertamente accionar mediante la lex Aequilia, pero el pretor concedió una acción
especial de effussisveldeiectisrelativa a las cosas derramadas o arrojadas. No importaba si el
lugar fuese público o privado, bastándose que se tratase de un lugar por donde la gente solia
transitar. La acción se ejercitaba contra el habitante de la casa.
- Responsabilidad del dueño de una posada o caballeriza o capitán del barco: por el solo
hecho de la introducción de los objetos en el navío, establo o posada, el dueño o el capitán
respondían por los daños o hurtos cometidos respecto de esas cosas por el hecho de los
marineros y dependientes suyos y de los demás pasajeros y huéspedes salvo pacto expreso
en contrario.
- PERSONAS BAJO MANCIPIUM: están en esta situación todos los individuos que han sido
objeto de una mancipación por parte de quien ostenta sobre ellos la patria potestad o poder
marital y que han sido vendidos en forma simbolica a un tercero o sufrido abandono noxal en
virtud de haber causado un daño.
- COLONOS: el colono es un hombre libre que goza de todos los derechos atinentes a ese
estado, pero con una limitación fundamental: se encuentra adscripto, con su familia, a la tierra
que trabaja, la cual no puede abandonar en toda su vida, siendo tranferido con ella cuando esta
se venda.
- ACTORATUS: es hombre libre que goza de su estado de ciudadanía, pero que ha alquilado
sus servicios bajo juramento a un empresario, obligándose a servir como gladiador y aun morir
en esa función
- ADDICTI. NEXI: son ADDICTI los demandados que no han satisfecho la pretencion del
acreedor y a quienes éste tiene como consecuencia cautivos durante sesenta días, cumplidos
los cuales, si nadie abonaba la deuda, podrá matarlos o venderlos como esclavos.
NEXI son los deudores que se han entregado a sí mismos en prenda a los acreedores, para
garantizar el cumplimiento de una obligación.
187)- Diferencie la situación de los libertos ciudadanos romanos de los libertos latino
junianos.
Ciudadanos romanos: son ciudadanos los esclavos que han sido manumitidos por alguno de
los medios del derecho civil, guardando las edades mínimas requeridas y cuya propiedad había
sido adquirida también conforme al derecho quiritario. No podían desempeñar en Roma cargos
electivos, salvo que se les hubiese restituido el carácter de ingenuos.
Son Latinos junianos aquellos libertos mediante alguna de las formas introducidas por el
derecho pretoriano. Su condición es similar a la de los habitantes del Lacio o colonias latinas
de roma. Deben su libertad a la ley JuniaNorbana. Estaban privados de los derechos políticos y
entre los privados gozaban del ius commercium y su consecuencia el ius testamentifactio, pero
no el ius connubium.
191)- Enumere los cuasi contratos y explique brevemente en qué consistía cada uno de
ellos.
190)- Enumere las acciones declarativas del sistema procesal de las legis acciones y
explique en qué consistía cada una de ellas.
- PER SACRAMENTUM:
Esta acción recibe su nombre de que el pleito no se formaliza sobre el objeto litigioso o la suma
de dinero reclamada, sino sobre el juramento (sacramentum) que las partes formulaban de
pagar a la caja del tesoro (erario) una suma en caso de que la prueba de la cuestión
fundamental no le resultase favorable.
-PER CONDICTIONEM:
Recibe el nombre de la palabra condico que podría traducirse como “dar cita” o “emplazar”.
Proviene de una lex Pinaria, otra lex Silia y de una lex Calpurnia.
La acción prevista por la lex Pinaria parecería destinada a revisar lo actuado por los jueces en
la legisactiosacramentum in personam.
La lex Silia del siglo III introdujo esta acción para el reclamo de dinero y la lex Calpurnia para el
reclamo de cosa determinada.
192)- Ocupación: exponga el concepto y explique brevemente cuales son las distintas
clases.
Concepto de Ocupación.-
Casos de ocupación:
-Caza y pesca: las dos formas de ocupación más típicas y universales. Son objeto de ellas los
animales salvajes y animales domesticados.
En cuanto a la adquisición del dominio por ocupación en la caza, no importaba que el terreno
fuese propio o ajeno, de todos modos el cazador se hace dueño de la pieza.
- Isla nacida en el mar: es considerada res nullius y por lo tanto suceptible de hacerse de
propiedad de quien tome posesión de ella.
- Cosas de los enemigos: solo se podían adquirir la ocupación de las cosas muebles del
enemigo que se tomaban a este en virtud de la autorización otorgada por el general para
proceder al saqueo.
193)- Superficie: concepto y derechos del superficiario.
Era el derecho de uso y goce de terrenos y fundos pero con el fin de identificación. Pertenecía
a los derechos reales pretorianos.
En virtud del derecho de superficie el propietario del suelo, o dominussoli, constituye sobre éste
un derecho real a favor de un tercero, que adquiere de ese modo una parte del ius
aedificandi que le faculta a levantar y mantener construcciones sobre la misma, o por debajo de
ella.
194)- Que es y quien hizo la obra llamada Paráfrasis. Es un resumen de las Instituciones de
Gayo a las que aporta cosas nuevas en griego. La hizo Teófilo.