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Clase N° 1. El derecho y el derecho privado (I) veremos, es legislación ‘supletoria’ es decir, legislación que se
aplica en otras áreas del derecho a falta de reglas especiales (cf.
Contenido: Clase N° 5).
El derecho privado y el derecho civil;
El derecho civil en la tradición occidental; El derecho civil en la tradición occidental
La codificación y el Code Napoleón: un derecho moderno y liberal.
El derecho civil no es simplemente un conjunto de reglas sobre
Lecturas necesarias: Tarello, Cultura Jurídica y Política del cómo se perfeccionan los contratos o se transfiere la propiedad: la
Derecho, pp. 39-56; historia del derecho civil es, en una medida considerable (aunque
desde luego no completa) la historia de la civilización occidental.
Introducción. El derecho privado y el derecho civil : Esto no sólo quiere decir que los eventos que han moldeado a la
tradición jurídica occidental han también moldeado a la civilización
El derecho civil es la rama principal del derecho privado. Aun occidental, pues eso nada dice de la importancia de la tradición
cuando la distinción entre derecho público y privado es difícil y poco jurídica. Lo contrario también es cierto: los eventos o procesos
clara (como veremos en la Clase N° 2 y eventualmente en la VI centrales que han moldeado la tradición jurídica occidental han
parte del curso), lo mejor por el momento es dar una especie de también, por eso, moldeado la civilización occidental. El
definición ostensiva (es decir, una que sólo muestra las cosas que descubrimiento y estudio del Corpus Iuris Civilis en el siglo XI, la
están incluidas en el concepto, nombrándolas). El derecho privado revolución francesa y el movimiento codificador, el surgimiento del
típicamente regula las relaciones patrimoniales entre personas liberalismo y luego del Estado del Bienestar, son todos eventos o
privadas (obligaciones y responsabilidad extra-contractual), el procesos que, a través del impacto que han tenido en el desarrollo
régimen de la propiedad y de los bienes (derechos reales), la de la tradición jurídica occidental han afectado el desarrollo de la
sucesión y el status de las personas. También tradicionalmente se civilización occidental.
considera parte del derecho privado el que regula las relaciones de
los comerciantes entre sí y (aunque con muchas salvedades) con el Harold Berman cree que la tradición jurídica occidental está en la
público en general (áreas hoy reguladas por el llamado derecho del crisis más profunda que ha atravesado (es decir, que la civilización
consumidor). Ramas del derecho como el derecho procesal (al occidental está en crisis). Algunas de las notas fundamentales que
menos el civil) y el derecho laboral, así como el derecho de los caracterizan a la tradición jurídica occidental son formuladas por
consumidores, algún día consideradas ramas del derecho privado, Berman de la siguiente manera:
hoy en día son más bien públicas o al menos mixtas.
1.El derecho es concebido como autónomo relativamente de la
El derecho civil constituye, desde luego, el núcleo del derecho política y de la religión;
privado. Y el Código Civil constituye el núcleo del derecho civil. Hay
otras leyes civiles aparte del Código (e.g. la ley 18.010, sobre 2.El derecho es cultivado por especialistas jurídicos profesionales,
operaciones de crédito de dinero, que se estudiará en la V parte del legisladores, jueces, abogados y profesores;
curso), pero esas regulaciones tienden a ser especiales y de
escasa importancia fuera del ámbito específico sobre el que versan. 3.La educación jurídica es responsabilidad de centros en los cuales
El Código Civil, por otro lado, además de referirse a la generalidad el derecho es conceptualizado y sistematizado;
de las materias tradicionalmente consideradas como de derecho
privado y en especial derecho civil, constituye lo que, como
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4.El conocimiento que surge de esos centro constituye una suerte particularmente influyente en los artículos relativos a la
de meta-derecho a través del cual el derecho es evaluado y interpretación de la ley).
explicado;
La palabra ‘código’ (lat. codex) es más antigua que la codificación.
5.El derecho es concebido como un Corpus Iuris, como un cuerpo Tradicionalmente designaba cualquier libro que contuviera material
coherente; jurídico dotado de autoridad (así, por ejemplo, uno de los libros del
Corpus Iuris Civilis es el ‘Codex’ de Justiniano). Luego se usó la
6.El derecho se desarrolla conforme a una lógica interna. El expresión para designar no ya al libro, sino al contenido del libro,
derecho tiene su historia propia, y se desarrolla conforme a ella; haciendo el término equivalente al de ‘derecho’. Pero con la
codificación el término adquirió el significado que tiene hoy en día,
es decir, el de un cuerpo legal que contiene un conjunto de reglas
Las reglas que encontramos en el Código Civil no son fruto de la jurídicas organizadas según un sistema, que regula una materia
originalidad de Andrés Bello solamente. Los orígenes de la división importante de modo relativamente completo, que rige en todo el
de las fuentes de las obligaciones que aparecen en el artículo 1437 territorio de un estado nacional determinado (no es coincidencia
están el Code Civil, en la escuela española del derecho natural del que el surgimiento del estado nacional y el de los códigos en este
siglo XVI, en los comentaristas y glosadores medievales, en el sentido fuera más o menos coetáneo) y que contiene una filosofía
Corpus Iuris Civilis, en los juristas clásicos de Roma. Para la manifestada en su sistema.
mayoría de las reglas e instituciones del Código Civil puede
formularse una genealogía similar. El énfasis que habrá en este Codificación e ideología del derecho.
curso sobre el desarrollo de la tradición jurídica civilista no tiene por
objeto dar al estudiante una serie de datos anecdóticos para lucir El derecho como mandato que expresa la voluntad del soberano.
erudición, sino mostrar el modo en que el derecho se desarrolla
desde dentro, es decir, las influencias externas son recogidas Durante el siglo XIX convivieron en Europa dos ideologías del
dentro de las categorías existentes y así reformuladas por el derecho, es decir, dos maneras de entender el derecho. La primera,
derecho. Entender el modo de desarrollo de las ideas jurídicas es lo que Tarello etiqueta ‘pufendorfiana’, concebía al derecho como un
que hoy en día está tan de moda llamar ‘aprender a pensar como acto de voluntad, de voluntad de la autoridad suprema. El derecho
abogado’. puede, en consecuencia, ser hecho por alguien. De ahí se sigue su
mutabilidad: el derecho es mutable, cambia como cambia la
La codificación y el Code Napoleón: un derecho moderno y liberal. voluntad del soberano. Esta visión pufendorfiana del derecho
enfatiza y fomenta la necesidad de revisión del derecho, así como
La codificación fue un proceso que recorrió el mundo occidental en mira con recelo el derecho antiguo (lo que implica un cambio radical
el siglo XIX. Los dos más grandes códigos son los que lo abren y con la actitud medieval, que consideraba que el derecho antiguo
cierran: el Code Napoleón (1804) francés y el Bürguerliches era precisamente por eso más digno de admiración: de ahí la
Gezetzbuch (BGB) alemán (1900). El Código Civil chileno, expresión, común entre los legistas: ‘somos enanos parados sobre
promulgado como se sabe en 1855 (comenzó a regir en 1857) hombros de gigantes’ para referirse al hecho de que ellos podían
recibió una fuerte influencia del Code Napoleón, así como de otros entender mejor que los romanos ciertos problemas jurídicos, sólo
códigos de la época (aunque en partes más bien específicas. Así, porque trabajaban sobre la base de lo producido por éstos).
por ejemplo, el de la Louisiana (1808, modificado en 1825) fue

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El derecho entendido como voluntad del soberano tiende a una Así como para la ideología pufendorfiana el derecho era un
identificación del derecho con el Estado: sólo es derecho lo que el conjunto de órdenes o mandatos, para la leibniziana el derecho es
Estado produce, y todo las reglas que el Estado produce son un conjunto de proposiciones, es decir, de enunciados que predican
derecho (Kelsen llevaría esta idea hasta sus extremos, cuando de un ente determinado una cualidad también determinada. El ente
afirmó que el Estado y el derecho eran una y la misma cosa). Es del cual la cualidad es predicada es el sujeto jurídico, mientras el
aquí posible ver como esta comprensión ‘pufendorfiana’ del derecho predicado está constituido por las condiciones subjetivas en las que
se acopla con el surgimiento del estado nacional, ideas que se el sujeto se puede encontrar, las situaciones en las que se
refuerzan mutuamente. La ‘estatalización’ del derecho tuvo como encuentra (heredero, vendedor, etc) y las obligaciones y derechos
consecuencia la desmembración del ius commune europeo en que se siguen de unas y de otras.
sistemas legales nacionales, y por otro la centralización y
unificación de los sistemas regionales al interior de las unidades Es posible caracterizar esta ideología leibniziana del derecho con
políticas que ahora comenzaban a denominarse (en el sentido notas opuestas a la pufendorfiana. En primer lugar, lo ya
moderno de la expresión) ‘estados’. mencionado de que el derecho es un conjunto de proposiciones, no
de mandatos. Donde la ideología pufendorfiana veía la
También de la idea de que el derecho es voluntad se desprende imperatividad como nota básica del derecho, la leibniziana ve al
que lo que caracteriza al derecho es su ‘imperatividad’, es decir, descriptivismo. Las proposiciones jurídicas no son jurídicas por
que las normas jurídicas son mandatos, ordenes. Desde este punto haber sido queridas y mandadas por el soberano, sino por ser
de vista es posible apreciar la importancia que la publicidad y el verdaderas. De esto se sigue una serie de consideraciones que
acceso a la ley tenía. No sirve un mandato secreto. Por último, si el resultarán importantes para la dogmática jurídica, como veremos
derecho está constituido por mandatos que expresan la voluntad del después (cf. Clase N° 2): (a) el derecho es coherente
soberano, entonces la mejor guía para entender el sentido de la ley (proposiciones verdaderas no pueden no serlo); (b) las
en un caso en el cual éste no está claro es buscar la intención proposiciones jurídicas verdaderas están relacionadas entre sí, y
concreta que tuvo el soberano al legislar efectivamente lo hizo. esas relaciones pueden ser descritas con otras proposiciones
jurídicas verdaderas; y (c) el derecho no conocido se descubre a
El derecho como orden racional través del examen del derecho conocido (el modelo, recuérdese,
era la física de Newton).
La segunda ideología importante durante el proceso de codificación
es etiquetada por Tarello como ‘leibniziana’. El derecho es visto El conjunto de proposiciones jurídicas verdaderas, en segundo
como un objeto más, como una cosa que existe en el mundo como lugar, constituía un sistema, es decir, un conjunto de elementos
las sillas y las mesas. Para conocer el derecho, en consecuencia, relacionados entre sí, armónico y coherente. Un sistema de derecho
de lo que se trata es de conocer un pedazo del mundo, y el método como el descrito en el Digesto podía, creía Leibniz, reducirse a un
será básicamente el mismo que usó, por ejemplo, Newton para conjunto relativamente pequeño de axiomas de los cuales
descubrir las leyes de gravitación universal. El derecho puede ser proposiciones jurídicas intermedias podían ser derivadas
ordenado conforme a ciertos conceptos extremadamente abstractos lógicamente. Aunque no fuera evidente (nótese nuevamente la
y generales, de los cuales, conforme a las reglas de la lógica, se analogía con la física newtoniana) en el Digesto había un orden,
pueden deducir las instituciones jurídicas primero y luego las reglas que podía ser descubierto si era buscado con fruición.
de las mismas. A través de este proceso puede llegarse a encontrar
una solución cierta para cada problema jurídico. El método para esto (en tercer lugar) era el conceptualismo: los
problemas tienden a ser enfrentados como una consecuencia de la
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lo que dificultaba en exceso la trasferencia y de cada uno de esos Aun cuando ambas escuelas tenían visiones distintas y en muchos derechos. es la de resolver predicado. El problema fue casos opuestas sobre el derecho. de la noción de ‘voluntad del legislador’. etc). sustancia y formalismo estructuración de un derecho de proposiciones sistemático. heredadas del derecho medieval no hubieran sido radicalmente Con la exclusión del derecho sucesorio. la idea de que el derecho podía ser utilizado con aspectos respecto de los cuales esa simplificación era necesaria. y no psicologista. pero ahora. es decir. El resultado fue la codificación como la conocemos. fines ‘promocionales’.e. El juez que debe. Las reglas post-feudales sobre propiedad tenencia y por la codificación fueron estudiados.g. era enteramente extraña. En definitiva. la simplificación de las penas y de la imputación penal). Tarello menciona tres En este modelo. La estructura Derecho de sistema que había sido creado para entender el derecho antiguo. podía mantenerse como tal aun cuando esos pufenddorfiano. Ya no había status jurídicos diversos. que les permitió incorporar el sistema dentro del código. Si bien la creación de una propiedad que. sino también una cuestión mercado la determinación sustancial de la misma. cada una pudo acercarse a la solucionado con la introducción de la propiedad abstracta. Es esta principalmente política.cl insuficiente clarificación de un concepto jurídico importante (como contrato. Este elemento también estaba destinado a En segundo lugar. usufructo de inmuebles habían proliferado de modo no sistemático. por ejemplo. codificación de un modo adecuado para ella. En primer lugar. ciertamente. aunque típicamente incluye los derecho de uso. los códigos se estructuraban sobre la base de un derechos fueran limitados.JurisLex. con el surgimiento del estado de bienestar. problemas por la vía de indicar qué problemas no deben ser cuando del sujeto único se predicaba la cualidad ‘mujer’ y ‘casada’ resueltos. ® www. Es importante destacar que la estructura ‘sujeto jurídico único/derecho de La simplificación de las categorías propiedad abstracto más limitaciones al dominio’ constituye la estructura de todos los códigos civiles occidentales. $1 millón no debe preguntarse sobre si es o no justo que A pague a 4 . este sistema tenía la simplificadas. Esto no es sólo La codificación no hubiera sido posible si las categorías jurídicas fruto de la simpleza adquirida por la vía de usar estas categorías. Funktazma Inc. Los códigos. aunque de origen decir. fueron fomentando la circulación de la misma y el funcionamiento del entendidos por los leibnizianos de acuerdo a una concepción incipiente mercado burgués. La introducción del sujeto de derecho único no abolió las distinciones Una de las técnicas más características del derecho. las categorías simples estructura la que caracterizó a los derechos liberales europeos exigidas por la codificación constituyen lo que puede ser continentales (el caso de Inglaterra es la excepción más conspicua). sino que simplemente las traspaso del sujeto al importancia no puede ser sobrestimada. e. sirvió para sistematizar el régimen de la propiedad. esta idea la que ha cobrado vigencia durante el siglo XX europeo. sobre el aparato creado sobre el Corpus Iuris Civilis desde su medieval. por su parte. dejando al consecuencias substantivas). Este no fue sólo un problema estilístico o formal (por ventaja para el liberalismo burgués de que regulaba la repartición regla general. es propiedad/derechos limitativos del dominio. construidos unos sobre otros. decidir si A debe pagar a B se predicaba también la cualidad ‘incapaz’. i. depósito. objetiva. el régimen de los bienes debía ser simplificado y jugar un rol importante en la manera en que los códigos producidos racionalizado. redescubrimiento en el siglo VI. debí ser simplificado el sujeto jurídico. denominado la ideología ‘liberal’ del derecho. las consideraciones formales tienen importantes de los bienes de modo puramente procedimental. con el objeto de perseguir finalidades de los cuales dos serán especialmente considerados (se omite el de sustantivas fijadas por el Estado. La pluralidad de status de los individuos hacía extraordinariamente compleja la Forma. cuya medievales. Es. los códigos mismos fue un acto de voluntad en el sentido goce y disposición.

Determinar si ser considerado como libre si no hubo un vicio del consentimiento. pero sólo si ese acuerdo fue como derecho existiría sin esta idea de la aplicación de reglas a libremente consentido entre ambas partes. aunque suficiente para que B y su familia no estándares generales. aprovechándose de la circunstancia en que A se encontraba (porque A. por ejemplo. sino de la único capitalista que estaba en condiciones de darle empleo. El derecho opera. en otro momento o en otro lugar no sean discutidos luego conviene preguntarse no sólo si B apuntaba una pistola cuando no corresponde (y en consecuencia. y existe un acuerdo de voluntades entre A y B es normalmente más a renglón seguido instruye al juez a considerar que no hubo vicio fácil que determinar si es justo. ® www. Clase Nº 21). a un aplicación (más o menos formalista) a un caso concreto de sueldo miserable. determinar si A debe. todas las cosas consideradas. el juez por lo general contra la sien de A al memento en que ambos contrataron.JurisLex. el derecho no le impone al juez la obligación de decidir si ejemplo. casos concretos. o serán o al menos podrán ser. el derecho le indica al juez. el derecho instruye al requisitos de los artículos 1456 y 1457 del Código Civil. si no se cumplen los que A pague sólo si es correcto que A pague. fuerza o dolo. Así. sino carece de facultades para pronunciarse sobre la equivalencia de las también si A. Funktazma Inc. (primero) desplazando los problemas para que sean solucionados por las personas (o en el lugar. El contenido porque A era un trabajador con una numerosa familia. Clase Nº 12). necesitaba desesperadamente una cosa prestaciones en un intercambio contractual). o deberían verificar si el acuerdo de voluntades fue libremente alcanzado. el derecho capitán de un buque que estaba hundiéndose. entre otras casos. Aunque como caracterización general de la murieran). Pero haber sido. determinar si ambos fueron adecuadamente libres al contratar. por ejemplo. es el de obtener voluntades es verdaderamente libre es al menos tan difícil como soluciones que son en cierta medida inapropiadas para los casos. ¿Qué ocurre dispuestos por el derecho son (segundo) protegidos por si B amenazó a A con una pistola en la sien? El juez entonces debe exclusiones de modo que los problemas que han sido. En momento) que estén en la mejor situación para hacerlo (así. solucionados por otras si ese es el problema que se está discutiendo. Este tema será en poder de B que éste le ofrecía vender a un precio estudiado más adelante (cf. el problema de determinar en un intercambio contractual si hay un acuerdo de voluntades entre A y B a secas. mientras B era el reduce o intenta reducir el margen de contingencia en la capitán del único remolcador cercano (cf. entonces desde personas. todas las cosas consideradas. puede circunstancias de A y su acuerdo con B completamente para que las prestaciones en un contrato de compraventa sean 5 . es que determinar si un acuerdo de El precio que se paga por ello. nada que pudiera ser reconocido por nosotros voluntades entre ambos a tal efecto. Es por eso que el derecho no instruye al juez a examinar las algún aspecto que la ley ordena no considerar (por ejemplo. por ejemplo.cl B 1 millón. no depende ya del juicio de un juez. desde luego. El que determine si existe un acuerdo de voluntades entre A y B por el derecho le indica al juez que el acuerdo que hubo entre A y B debe cual el primero se obliga a pagar al segundo 1 millón. En vez de eso. El problema. En vez de instruir al juez a hacer considere que no hubo fuerza. pagar a B 1 inapropiadas precisamente porque ellas no toman en consideración millón. era el A través de esta función exclusionaria. exorbitantemente superior a su precio real. así. etc. así. parece que el derecho instruye al juez para que función judicial esto ha sido mirado con escepticismo por muchos ordene que A pague a B 1 millón. por ejemplo. o determinación de las relaciones entre personas. o en el Pero no hay ninguna necesidad de sobresimplificar el problema. Es claro que no las prestaciones son equivalentes ha sido desplazado por el todo acuerdo de voluntades será considerado por el juez como derecho desde el juez hacia las partes). por realidad. infra. sin embargo. Los desplazamientos razón suficiente para obligar a A a pagar 1 millón a B. del consentimiento si no hubo error. y luego a que obligar a A a pagar 1 millón a B. juez que A pague sólo si hay un acuerdo de voluntades entre A y B al efecto. sólo si hubo un acuerdo de teóricos del derecho. y B era el preciso de éstas.

está simplemente quebrantando el derecho. 42. Tarello. Hay relaciones en las cuales una de las partes de considerar.cl groseramente desproporcionadas) y que para decidir el casos Contenido: concreto hubiera sido relevante. por la existencia de Estructura del Código Civil. 96-106 CCom) regula el consentimiento contractual (que será estudiado en la Clase N° 11). Es la dogmática jurídica la que indica de derecho privado. sobre la base de la existencia de una regla al efecto) dando para su ordenación a los vocales de mesa una serie de constituye el vicio que ha sido tradicionalmente denominado poderes sobre los votantes de esa mesa. de acuerdo a este criterio. dado que ella no Jurídica y Política del Derecho. Pero la la relación está subordinada a la otra. (normalmente a cargo de la dogmática jurídica) de las razones por las cuales se justifica que el derecho excluya esa circunstancia de la consideración del juez. adelante (en la Clase Nº 20) cómo las razones en las cuales la fuerza exclusionaria asignada por el derecho a los actos privados Una alternativa dotada de cierta plausibilidad es la de atender a la es cada día más cuestionada. Curso de como veremos en la Clase Nº 12). que la relación entre ellos es de derecho público. Dado que la fuerza exclusionaria del derecho no tiene un de poder. en el sentido de que la importancia de este primer aspecto no debe llevarnos a subvaluar el segunda tiene sobre la primera alguna forma de poder.700 (sobre votaciones populares y juegos). estar sostenida sobre dos bases: por un lado. el derecho civil. Esto es importante porque la naturaleza El derecho público y el derecho privado. detentan un poder público sobre los votantes de la mesa. ® www. 1-6.JurisLex. una forma segundo. Así. Los criterios para distinguir derecho privado de los límites a la fuerza exclusionaria del derecho. de segundo orden. y por otro. naturaleza de la relación de la que se trata (sobre la relación jurídica de derecho privado trataremos más tarde. en la Clase N° 6). La importancia de la primera base de apoyo es evidente. pp. general con el caso concreto debe ser justificada con argumentos La dogmática jurídica. y cuando la solución ofrecida por una regla a un caso es demasiado inapropiada El derecho civil constituye el caso paradigmático de la legislación el juez debe dejarla de lado. Idealmente. 46-49. estos artículos. por ejemplo. el Código de Comercio (arts. vol. lo que indicaría. Derecho civil. han podido ser considerados. establecen el modo en que la votación debe realizarse. por una explicación Derecho Civil. pp. reconocida por el derecho. pp. Los vocales. el artículo 1457 excluye al caso de nuestro Lecturas Necesarias: Larenz. Esta ‘inadecuación’ de la regla El derecho público y el derecho privado. una regla que manda excluir tal aspecto de la consideración del juez (por ejemplo. solo (es decir. pp. 25-30. 39-56. Zuleta. esto es. destinados a mostrar porqué esos aspectos no Gestación del Código Civil. El énfasis de esos artículos sobre la manera en que el acuerdo de Clase N° 2. 35-61. en virtud de ‘formalismo’ (que será discutido en la Clase Nº 20). las reglas de los artículos 60 a 68 de la Ley 18. Funktazma Inc. Lira. sin embargo. los peso absoluto (como si la tienen. Cultura capitán de barco de reclamar el vicio de fuerza. el derecho civil exclusionaria del derecho no tiene un peso absoluto. reproducido en Figueroa. i. El derecho y el derecho privado (II) dos personas debe ser completo para la existencia del contrato. esta justificación debe Características del Código Civil. por ejemplo. así como la igualdad en que el Código de Comercio impone entre las 6 . Paradigma fue ejercida por nadie "con el objeto de obtener el consentimiento". Cosa distinta ocurre cuando. Veremos más derecho público. Si el juez En principio es posible concebir dos tipos de relaciones jurídicas: excluye una circunstancia que conforme al derecho debe En primer lugar. Dogmático. excluir circunstancias sobre la base del primer aspecto tan escrutinios). por ejemplo. son elusivos y nada claros.

consagrada en el general. pues hay cosas de utilidad pública y coherentes entre sí. Su curso en la medida de lo posible (VI parte).g. 1. La ciencia del derecho opera en este nivel cuando de lo será de derecho público. si La dogmática jurídica el interés es público ella será de derecho público. en consecuencia. Ella no fue la consecuencia lógica de principio generales. las sistema en un conjunto de conceptos e instituciones racionalmente potestades constituyentes. ya que existen tanto potestades públicas (como las nivel aparece la idea de sistema en la ciwencia del derecho. que establece que "los hijos distinción es producto de la evolución jurídica de occidente que deben respeto y obediencia a sus padres". es posible encontrar en regulaciones de derecho tan importantes como el derecho público del privado tiene derecho privado situaciones de subordinación.1. privado el que respecta a la descansa el derecho privado. pueden sistema racional.2). La ciencia del derecho estudia. Este criterio. comenzó con el derecho romano. es que la por el artículo 222 del Código Civil. Recíprocamente. Si el poder jurídico es un poder jurídico de derecho El criterio de la subordinación/coordinación como distinción del privado (como la potestad contractual). Un estudiadas en el curso de introducción al derecho. 62-71 CPol). presupuestos no necesariamente utilidad de los particulares. sin embargo. y por otro la regulación de intereses privados que corresponden a tres fases sucesivas del método jurídico: (a) en (como la contenida en el art. que una de las privado.e. 1545 CC. En el proceso de formación de la ley (Arts. primer luigar.cl partes hace esa regulación un ejemplo claro de reglas de derecho art. es decir.g. o posesión) dogmáticos. una situación de coordinación. D. ya que. el Senado y la Cámara de diputados se encuentran en públicos de los poderes privados. Max Weber distingue tres sentidos de racionalidad ser también privados. no es enteramente de derecho privado. las privado. sin que ninguna de ellas tenga sobre la otra una posición de preeminencia reconocida por el La inexistencia de un criterio adecuado para distinguir dos ares del derecho. 1545 CC) puede ser de interés público. etc) como privadas (la más reconstruidos. entre sí y luego reconstruidos racionalmente en torno a conceptos cuando contrata un servicio de aseo para el edificio en que (como el de contrato. mirar al contenido de la relación jurídica en problema jurídico son reducidas a un conjunto limitado de preceptos cuestión. No basta. desde luego. puede funcionar con un criterio previo para distinguir los poderes por ejemplo. Este criterio permite solucionar el problema planteado por reglas pueden ser como confromando ‘conceptos’ o ‘instituciones’ órganos del Estado. Si ella importa el ejercicio de una autoridad jurídica ella o reglas.1. por un lado. ® www. que será estudiada al final del Otro criterio que ha sido ofrecido ha sido el del interés. derecho público (e. por último. y a este tercer principio. en una relación jurídica. coherente y carente de lagunas. (b) en segundo lugar. otras de utilidad privada" (Ulp. la racionalidad puede ser entendida como simple generalización. como la reconocida dos explicaciones: la primera. la relación continuará siendo derecho público y privado. sin embargo. sólo correcto. partes esgrima un poder jurídico para que la relación sea de derecho público. La sistematización permite contar con un cuerp notoria de las cuales es la potestad contractual. i. es que esa distinción formulación original se debe a Ulpiano: "es derecho público el que muestra algunos de los presupuestos político sobre los que respecta al estado de la república. los intereses ‘públicos’.JurisLex. que será enfatizada aquí. Este criterio es ciertamente errado. el derecho como como el de una rápida y expedita administración de justicia. contiene una petición de repetirse al nivel de los conceptos e instituciones. en caso contrario lo será de derecho que se trata es del análisis de las reglas. El concepto central es aquí el de costrucción dogmática. La segunda. Si la regla en cuestión regula un interés puramente privado ella será de derecho privado. legislativas. 7 . (c) el proceso puede funciona). el Congreso Nacional) que pueden concurrir Los elementos constituidos por las reglas jurídicas son separados con otros particulares en relaciones de derecho privado (e. El criterio en discusión. que actúan típicamente en contextos de jurídicas. Esto ocurre cuando las razones para solucionar un Es posible. Funktazma Inc.

de los modos de adquiri el domino el otro). El Código Civil chileno sigue de cerca el plan del Code Civil. inmanente. la lucha fuentes del derecho (ley. que lo guía en cuanto al Código (leyes sucesorias). al punto de que cosas como ocurren en el mundo.JurisLex. El libro tercero del Code Civil trata de Una vez adquirida la independencia de España. (b) por la otra. nos interesa una visión de la dogmática como método jurídico. y completo (en Chile. se refiere a las recopilaciones y leyes de prelación. que es el lenguaje normativo generalizado por la ciencia. Mientras el Gestación del Código Civil Chileno primero tiene un título preliminar y cuatro libros. por lo proyecto de Bello en cuanto a sus libros III y IV (suceciones. O’higgis sugirió hacer lo mismo). que algunas naciones americanas simplemente lo adoptaron de modo describe el la realidad jurídica como ésta aparece en las normas. o entre las ideas u opiniones del proyecto se llama ‘Proyecto de 1853’). Esta comisión funcionó hasta 1949. La En Diciembre de 1855 el Código Civil fue aprobado. la mayoría de las las materias que el Código Civil chileno trata en sus libros tercero y repúblicas latinoamericanas deseaban modificar de modo cuarto (sucesión por causa de muerte y donaciones. El modelo en cuanto a ideas políticas y lenguaje jurídico. que comienza en 1831cuando Andrés Bello escribe al gobierno Cuando la ciencia ‘generaliza’ por la vía de ofrecer construcciones solicitándole que. designe a una persona (debe ser sólo una persona) sistema jurídico. estudiando el del derecho autoconscientemente asumido como ciencia. La Comisión estudió especialmente el ibro III del derecho como la llamaba Roscoe Pound. Esto se debía fundamentalmente a y contratos el uno. Francia. desde lugeo. Mucho se ha discutido sobre si esa racionalidad es que elabore un proyecto para después ser discutido públicamente. Funktazma Inc. basado en diversas El título preliminar. bajo una ideal que guía esa labor. (b) el lenguaje normativo. que tiene a su vez tres niveles principales: (a) el jurídicas de la época era. cual las discusiones sobre el status de la dogmática tienden a estar obligaciones y contratos). desde este punto de vista (y sin necesidad de entrara en vigor el 1º de Enero de 1857 pronunciarse sobre las cuestiones más ambiciosas del status epistemológico del derecho) en imponer a las reglas de un sistema jurídico dado un sistema. por la vía de descomponer ese sistema en Estructura del Código Civil sus unidades básicas y luego reconstruirlo racionalmente. y obligaciones significativo su legislación civil. y formuló una serie de observaciones. costumbre. ® www. y en cuanto al lenguaje natural. sentencia) y sus diversos 8 . Entre 1853 y 1857 la dogmático y lo que ‘objetivamente’ es. la legislaciòn heredada de España era antiguo y complicado. Bello presentó un nuevo proyecto a la repletas de preguntas sobre la diferencia entre consdtrucción llamada ‘Comisión revisora’ formada en septiembre de 1852 (el analítica y construcción creativa. el segundo tiene un título preliminar y tres libros.cl independentista había producido un rechazo comprensible a las La tarea de construcción jurídica recae sobre el análisis del instituciones de España. pero es claro que las distintas reglas de un sistema En 1840 se designó una comisión a la cual Bello presentó el jurídico pueden soportar más de una construcción. aun cuando guarda importantes diferencias con éste. (c) el lenguaje científico-jurídico . dado que ha decidido dotar a Chile de una nueva cogmáticas lo que hace es imponer una racionalidad determinada al legislaciòn civil. El Código Civil chileno tuvo un largo período de gestación. dos cuestiones: (a) por una parte. que expresa aconctencimientos o estados de derecho l aguía evidente era el Code Napoleon. que se fusionaría con la orígenes de la dogmática se identifican con los orígenes del estudio primera en 1945. una idea de tiempo intermedio. pero en este momento sólo Comisión revisora examinó el texto completo del proyecto de 1853. tipo de racionalidad que debe imponer sobre el derecho. para que dogmática consiste. El dogmático proyecto sobre el cual había estado trabajando privadamente en el entonces funciona con una concepción de derecho. Los Luego se formaría una nueva comisión. de seis párrafos y 53 artículos.

cl ámbitos de validez (territorialidad y extraterritorialidad de la ley. que aparece en diversas esferas de la vida humana. Funktazma Inc. 3. pp. etc) y al modo en que estos derechos se El problema de la interpretación y la atribución de sentido. las fihja y El problema de la interpretación y la atribución de sentido. pp. uso y goce se Clase N° 3. luego volver con estas consideraciones al texto interpretado. a los derechos que recan sobre ellos (derechos reaples. en un ‘ir y venir de la mirada’ que profundiza la comprensión del texto. El libro II. Tarello. para 2. Interpretación de la ley refiere a los distintos tipos de bienes (muebles e inmuebles. En el caso de las ciencias sociales y humanidades (cuyo fin es ‘comprender’ más que. regula la sucesión testada e intestada y las cuestiones Lecturas Necesarias: Larenz. 4. Ducci. El libro IV. El adquieren o pierden. Interpretación Jurídica. dicho ahora de un modo más bien ingenuo. En el derecho esto se manifiesta en la tensión entre el texto de una 9 . Se refiere también a la posesión. También se estudiarán en los cursos correspondientes. 70-77. De los bienes y de su dominio.La constitución católica de la familia y su protección (como temporalidad y retroactividad de la ley. ® www.La libertad de contratar modo en que operan y se relacionan unas con otras. asignándole un sentido preliminar. sus derechos y en general el 5. De las obligaciones en general y de los contratos se refiere a las fuentes de las obligaciones en general. como el Contenido: dominio o el usufructo. El Libro III. El que se funda el Código Civil. los que resulta útil comparar con las sujeto aprehende el objeto. esta parte ha sido refiere a la interpretación de la leyes y define una serie de severamente modificada). 15-24. Dispone reglas relativas a los ‘círculo hermenéutico’ contratos (tanto en general como en particular). tradición dentro de la cual interpreta. y El libro I.JurisLex. 194-198. posesión. ‘describir’ la realidad) la noción de ‘círculo hermenéutico’ Características del Código Civil es de primera importancia. De las personas. ‘círculo hermenéutico’. Cultura Jurídica y Política del Derecho. Esta sentido preliminarmente atribuido es comparado por el sujeto con el sentido por él esperado a la luz de la 1. conceptos jurídicos importantes. Es un problema general.El Clasicismo jurídico y la omnipotencia de la ley. De la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. la que incluye convenciones interpretativas y criterios de evaluación de interpretaciones. a los cuasicontratos y a la responsabildad extra-contractual. derogación). ‘simplificaciones’ requeridas por la codificacion ya estudiadas: sujeto a revisión.La igualdad formal ante la ley. El círculo existe porque la interpretación es hecha por seres humanos con historia y tradiciones de objetos Pedro Lira identifica los siguientes como los `principios sobre los que a su vez también tienen una historia y tradición determinada.La consagración amplia del derecho de propiedad. El regula la forma en que estas operan. etc). pp. Metodología de la Ciencia del accesorias a éstas. La escuela de la exégesis. y de las donaciones. La interpretación no es una cuestión exclusiva del derecho. Derecho. trata de las personas naturales y jurídicas en cuanto a su origen y fin.

habitualmente adquirían una de tres formas: tratados. para luego es decir. y Fuentes del Derecho Privado Positivo). un artículo del código civil) y lo que artículos. no Exégesis). el libro de Luis Claro Solar.g. ® www. En con una pre-comprensión no problematizada del texto y sigue estas obras lo que estaba ausente era la reconstrucción dogmática. comentario histórico o de derecho comparado. Los principios o elementos. En este punto. a la estructura de éste. La explicación del Código se ceñía las premisas anteriores. por ejemplo.cl disposición jurídico (e. Las obras de estos juristas Los orígenes de la escuela. por último prescindían de todo diversamente se denomina su ‘ratio legis’. como el de Ducci (p. ‘espíritu’ o ‘sentido’. en parte se explica porque fue una denominación elegida por sus críticos (en este caso. Funktazma Inc. la forma normal de razonamiento era la del silogismo. La denominación colectiva lo que no debe confundirse con la idea de ‘voluntad abstracta de la que los diversos autores de ese tiempo han recibido (‘escuela de la ley’ ni con las ideas de ratio legis. Con el objeto de evitar la Esto último se vincula con el modo de razonamiento jurídico caricatura. Geny Métodos de Interpretación esclarecimiento de la voluntad del legislador en su sentido estricto. habitualmente incluso reproduciendo los artículos a ser discutidos antes del capítulo correspondiente (véase. 24). ‘escuela’ es una expresión constituye una respuesta a la pregunta por la base filosófica del derecho. lo que serán estudiadas más adelante (Clase N° 4). Clase Nº 2). Tarello ofrece cuatro razones que explican el surgimiento de la pero no el de sus artículos. que el objeto de entender sus limitaciones y producir casos en los sostiene que "la escuela de la exégesis no se ha preocupado por la cuales resultados inesperados podrían producirse o situaciones de relación entre el derecho y la filosofía o de la base filosófica del difícil clasificación. comentarios de los elementos o principios).JurisLex. seguiremos a Tarello y nos fijaremos en tres cuestiones: utilizado por los exégetas. por J. el comentario seguía incluso el de sus escuela de la exégesis: 10 . La Escuela de la El examen de casos. La escuela de la exégesis representó el modo dominante de entender el Código Civil francés desde su dictación hasta fines del Las consideraciones históricas (que distinguían a los tratados y siglo XIX (tradicionalmente se fija su fecha de defunción en 1899. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado). a la descripción (ya calificada) de los hechos la premisa menor. cuya conclusión constituye la Los juristas de la escuela de la exégesis entendían su función como respuesta jurídicamente correcta. desplazándose hacia su sentido (o ‘ratio’ o ‘espíritu’). comentarios o principios o elementos. ni siquiera de ratio scripta que exégesis’) es normalmente utilizado en sentido peyorativo. fue la máxima La escuela de la exégesis concesión que los juristas de la exégesis estuvieron dispuestos a hacer al método dogmático. es un proceso que comienza explicaciones de las disposiciones de las leyes comentadas. característico de tratados y comentarios. estructuras no encontrados en dicho cuerpo (supra. limitándose a la Comprender la disposición. sino casos ‘precalificados’. es decir presentados derecho". entonces. en el cual se considera a una El método de la escuela de la exégesis. Es común encontrar en los textos sólo comentarios tenía por objeto contrastar la disposición legal con casos reales con caricaturescamente derogatorios. tenían por objeto el cuando fue publicado el libro de F. la idea de descomponer las diversas disposiciones de un volver desde el sentido al texto y nuevamente al sentido hasta cuerpo legal y volver a reconstituirlas en torno a conceptos y lograr la mayor armonía posible entre uno y otro. que se sigue necesariamente de la de explicar el Code Napoleon. el tratado. sin darse cuenta de que la ideología de la que la llamada como premisas menores de silogismos jurídicos. regla de derecho la premisa mayor. Para ellos. Bonnecasse (1924). El tratado seguía el orden del Código. como opuesto al comentario.

En tercer lugar. es decir. a corregir la En primer lugar. que así reclamaba había hecho. aparición del primer comentario de su Código. después de enterarse de la En segundo lugar. y la labor del jurista se limitaba a explicarlo. el rechazo por los miembros de las escuela La ideología de la escuela. es decir. para los exégetas el Code Napoleon era una posición era la respuesta a la tentación de rescatar reglas pre- pieza reciente de legislación. porque no existe el derecho natural y. la escuela era funcional para las políticas del Imperio. tener una respuesta para todos y cada uno de los casos que ocurrieran. decía Montesquieu. con la Por último. ® www. La 11 . no debía ni podía añadir nada a lo que el legislador como una afirmación de la integridad del Código. es decir. de la obscuridad o de la insuficiencia de la ley. De lo anterior también se desprende algo que ha sido ya mencionado. Esta creencia en la integridad del Código se relaciona con la tercera característica. creado por el legislador era derecho natural. libro 12. en consecuencia. Esta creencia lamentado ‘mi Código está perdido’. Funktazma Inc. el haberse es decir. permitía acomodar surgió como reacción a la codificación del derecho civil francés. Esta tesis. básicamente guisa de ser las primeras ‘derecho natural’. explica por exégesis. todo lo anterior fue reforzado por la existencia de una afirmación categórica de la separación de los poderes. debe recordarse que la escuela de la exégesis era derecho legislado. Espíritu de las Leyes. A Napoleón se le atribuye. sin adoptar reglas del derecho natural. la escuela creía en la integridad del Código Civil. podrá ser más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley. expresión preferida por el legislador. y reemplazarla por una que aun cuando no necesariamente las razones que la justifican. estos juristas comparten una visión del derecho. El juez. existe una ratio objetiva que no depende de la voluntad del legislador. la tesis de que la codificación redujo a Códigos positivos las del derecho. El texto.cl tesis central de la exégesis en este aspecto era que todo el derecho En primer lugar. ley misma": Montesquieu.JurisLex. "no son silencio. como es sabido". fue considerado como constituyendo la ratio scripta otro. La primera En segundo lugar. en la inexistencia de lagunas en su interior. de modo este sentido puede compararse la reacción de los exégetas a la que la ‘escuela’ podía incluir a los partidarios de ambas sin reacción de los que luego serían denominados ‘glosaristas’ ante el conflicto: por un lado. "el juez que rehuse juzgar bajo el pretexto del jueces de la nación. así. En dos posiciones distintas sobre el derecho y la codificación. de la exégesis a la idea de que. capítulo también puede ser entendido y lo fue por la escuela de la exégesis 6). en creado por el legislador. que vedaba disposición en el Código Napoleón que parece cerrar el Código: al poder judicial participación en la confección de las leyes ("los según el artículo 4. cumplía una función de legitimación del derecho revolucionario en términos del discurso tradicional de derecho natural. por ambos casos. en consecuencia. Es fácil Tarello distingue cuatro características básicas de la ideología advertir cómo el aceptar la relevancia interpretativa de una idea de jurídica que animaba a la escuela de la exégesis: esa naturaleza llevaría a un juez. parece adecuada a su contenido. no fundada en el Código. Aunque este seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza ni el rigor de la artículo parece tener como objeto abrir antes que cerrar el Código. procesado como culpable de denegación de justicia". La actitud de los juristas de la ideológica previa. Estas dos posiciones coexistían en la cultura jurídica francesa de la época. así formulada. en más de un caso. de modo que todo y sólo el derecho a su respecto ninguna distancia o actitud crítica. fue fomentada y apoyada por las qué el ya mencionado artículo 4 recibió una interpretación que no presiones políticas del Imperio. la visión de que el derecho es sólo el derecho re-descubrimiento del Corpus Iuris Civilis justinianeo. mientras la segunda idénticos a los intereses de los juristas de la exégesis. Los intereses burgueses protegidos y revolucionarias que subvirtieran el derecho revolucionario bajo la fomentados por el mismo eran. intrínseca a la ley.

120-127. También el problema Código se refiere a la interpretación generalis et necessaria: era el inverso: ¿podía uno atenerse al sentido vulnerando las palabras? La exigencia fue que el sentido fuese expresado en la Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo ley. (generalis et necessaria). parte general. para uno. pp. sin afectar la La interpretación de la ley: glosadores y comentaristas autoridad del emperador. Sus peculiaridades están contenidas en el incorpora. ® www. D. 1. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y aceptarla como tal. 3. Se interpretación ‘auténtica’. vol. manteniéndose la condición: la ratio legis podía ser utilizada en la interpretación en la medida en que estuviera El legislador interpreta le ley a través de otra ley: es la llamada manifestada en la littera legis.e. 9 CC).30: "Se hace fraude a la ley cuando se hace aquello que la ley no En la primera referencia al problema de la interpretación de la ley. que (1) no tiene nada de nuevo (nihil introdujeron la distinción entre ratio legis (razón de la ley. (2) obligatoria pero no general La interpretación tradicional: los ‘elementos’ de la interpretación. pp. 1. es interpretada. es decir.cl mejor refleje la ratio objetiva de la ley (estos conceptos serán examinados en la Clase siguiente. 41-75. ratio legis. de este modo. lo que alguien quiso con la ley). 3 inc. (necessaria sed non generalis). Lecturas Necesarias: Ducci. al ser manifestada en la littera legis. pp. para algunos.29: "Obra contra la ley el que hace lo que la ley prohibe. Esta distinción cumplió la función de legitimar la labor Chile". un nuevo elemento: la ratio scripta (la artículo 9 del Código: razón escrita en la ley). el quiso que se hiciera pero que no lo prohibió"). A estos dos elementos debe agregarse la littera legis (la letra de la ley. tenía que ver con la existencia de un deber jurídico de (§§ 83-93). en fraude Tipos de interpretación de ella el que. Esto planteaba el problema de algunas reglas que contraponían la equidad y el Clase N° 4. Todo esto está recogido por el art. 3. interpretativa de la dogmática jurídica (nec necessaria nec generalis) y la del juez (necessaria nec generalis). y D. las normas sobre interpretación recibidas por el Código Civil de etc). 52s). 83-87 desde luego. Claro Solar. 1º CC). 12 . "La historia dogmática de con la amplitud de ese deber (para todos. mientras la generalidad de ella decía relación Comparado. distinguió tres formas de interpretación (1) la obligatoria y general Las reglas sobre interpretación contenidas en el Código Civil. Contenido: Dentro de esta discusión entre la equidad y la ley fue que Martino La interpretación de la ley: glosadores y comentaristas. la de novo) y (2) rige desde el momento de vigencia de la ley finalidad perseguida por la ley) y sensus legis (sentido de la ley. Luego el problema se generalizó desde el sensus legis hasta la generalmente obligatorio (art.JurisLex. elude su sentido". La obligatoriedad de la interpretación. en sus palabras. decir. Nº 4). Derecho Civil. i. pp. Las reglas sobre interpretación contenidas en el Código Civil : El problema se planteó originalmente con el fraude a la ley (cf. ¿Qué era la ratio legis (y. y (3) no obligatoria ni general (nec necessaria nec generalis). El problema era determinar cómo podía ser conocida la ratio legis. cómo fue expresado). Guzmán. cuyas interpretaciones eran siempre generalis et necessaria (que se hace a través de una ley Las escuelas medievales de glosadores y comentaristas declarativa. Funktazma Inc. i. la ratio scripta)? Para los medievales era la equidad. lex declaratoria. respetando sus palabras. Las reglas de interpretación del Código Civil derecho (cf. Guzmán.

con La regla central está contenida en la segunda parte del artículo 23: independencia de lo que el legislador haya querido. la necessaria nec generalis. la ley no se limita a declarar el sentido de otras leyes sino que hace algo más. refiere a la interpretación obligatoria pero no general (necessaria sed non generalis): Esta regla supone que el sentido de la ley. no se desatenderá su tenor legislador solamente. se determinará por su entonces no es una ley interpretativa y no tiene el efecto que el genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes artículo 9 señala (a menos. con las limitaciones constitucionales de la retroactividad de la ley). en los casos claros no es de las causas en que actualmente se pronunciaren (art. entonces. desde luego. los casos a los cuales se aplica. Pero esto no necesita ser dispuesto en el leyes. ® www. Ahora bien. Esta es una Las reglas de los Arts. puede decirse que y su sentido literal (este último. es el punto de la ley interpretativa es de hecho retroactiva. 19 inc. a su vez. 9 CC). como si la sentido. la extensión de la ley la correcta. 1º CC). declara el sentido de otras leyes’ (lo que la doctrina medieval denominaba. al decir ‘sentencias’ en vez de ‘interpretaciones contenidas en las sentencias’ parece referirse al efecto relativo de las 13 . la excepción: la ley interpretativa no afectará las amplia que el sentido.JurisLex. 3 inc. De estos casos. Es importante recordar que la ‘claridad’ a la CC). La extensión que deba darse a toda ley. las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras sentencias judiciales. 19-24. y como tal no es algo que el legislador pueda determinar por fiat. lo que ha sido una malinterpretación corriente en la doctrina civilística nacional. y la consecuencia que la ley imputa a la ocurrencia de los hechos que En segundo lugar. El Código no dispone regla alguna para la interpretación nec Tres elementos son importantes aquí: en primer lugar. Funktazma Inc. a pretexto de consultar su espíritu (art. pero en realidad no hay razón por la cual característica que define a las leyes interpretativas: ‘que se limiten a deba hacerlo. determinado según corresponda. partida del círculo hermenéutico) pueden (1) ser perfectamente coincidentes. coincide con su tenor literal. se determina con las reglas de interpretación interpretación contenida en la ley interpretativa siempre hubiera sido contenidas en los artículos 19-22. El inciso siguiente del mismo artículo se literal. pero no afectarán en Código Civil: se sigue de las reglas contenidas en los códigos manera alguna los efectos de las sentencias judiciales procesales. el efecto propio de las leyes interpretativas: se caracterizan esos casos) es la que indica el sentido de la ley. o (3) el sentido es más amplio que la sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio. extensión. característica de la ley producida por el legislador. la interpretación general y obligatoria corresponde al Cuando el sentido de la ley es claro. Si. el Código sólo se refiere al primero: Es decir. En un lenguaje impropio.cl Sin embargo. al menos hasta mediados del siglo XX. se entenderán incorporadas en éstas. como hemos visto. debe recordarse. 2º necesario interpretar. (2) no serlo. La extensión (es decir. que ella misma así lo (art. ya sea porque la extensión es más En tercer lugar. Aunque. ejecutoriadas en el tiempo intermedio (art. disponga. El entienden incorporadas a las leyes interpretadas. 23 CC). que se hace referencia no es la claridad del tenor literal. A estos casos se refiere Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto el aforismo in clariis non fit interpretatio. nihil de novo).

Así. ya en la ley o en documentos preparatorios. 20 CC). simplemente instruye al 14 . ella misma. con las prevenciones que se expresarán más adelante: seguir el uso común. para interpretar una expresión obscura de la es sólo uno de los bienes que un legislador racional debe servir. La dicotomía entre ‘intención o espíritu’ se refiere a la existencia de Los artículos 20 y 21 contienen reglas sobre el significado de las leyes sin ratio. pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias. en consecuencia. dado que no hay ratio a la cual pueda hacerse referencia. claramente manifestados en es el único ni necesariamente el más importante. 2º CC). El Código. Esto. 19 es perfectamente razonable esperar que en ciertos casos la ley sea inc. la intérprete que interprete la ley como si fuera un producto de tal ‘obscuridad’ de la que habla el inc. no ley. 2º del art. o en la historia fidedigna de su establecimiento (art. no es una observación empírica: la dogmática no alega que los legisladores son siempre Por último.cl Así como la ‘claridad’ no se refiere al tenor literal sino al sentido. el segundo inciso del art. 19 se refiere a los casos (2) y (3) identificados más arriba: Importa que la correspondencia y armonía deben ser ‘debidas’.JurisLex. uso natural y obvio es el que se encuentra en el Diccionario de la Real Academia española. sino sólo que la ley debe ser entendida como si fuera el producto de tal legislador. el artículo 23 del Código manda que: racionales. se les dará en éstas su significado legal (art. la regla general: puramente. 21 CC). aunque el Código no lo dice. ellas es claro. recurrir a su intención o espíritu. legislador’. a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido La dogmática jurídica supone que la ley es el producto de un diverso (art. debe recurrirse a la ratio (espíritu). Pero tanto el espíritu como la intención debe ser manifiestos. 23 CC). legislador racional. es decir. el concepto operativo es el de ‘intención del Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio. 19 tampoco se refiere legislador. no completas. a las celosamente defendido por otros. ® www. Funktazma Inc. En realidad no es demasiado reglas que le siguen o le anteceden. La coherencia y la armonía de las disposiciones legales Pero bien se puede. desde luego. al tenor literal sino al sentido. 22). ‘Espíritu’ es la expresión que usó Domat para referirse a la ratio. de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte. El artículo se explica por sí relevante. 20). En consecuencia. En primer lugar. En estos casos. leyes que eran manifestación de la voluntad palabras. Esto es ácidamente criticado por unos. que el scripta y su correlativa de voluntas scripta. mientras se tenga presente que lo que la ley manda es mismo. El artículo 22 se refiere al ‘contexto’ de una regla. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de Luego el código contiene dos reglas especiales: sus partes. Que las diversas reglas dictadas por un Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta legislador racional deben tener cierta coherencia y armonía entre para ampliar o restringir su interpretación (art. según el uso general de las mismas palabras (art. Es la idea medieval de ratio El uso en Chile ha establecido. particularmente si versan sobre el mismo asunto Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el (art. en los otros casos. es decir. relativamente incoherente o algunas de sus disposiciones no estén en armonía. Los pasajes obscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes.

que se centra en la littera legis: se encuentra. del sistema jurídico chileno. el histórico. Metodología. Funktazma Inc. ® www. por último.cl Esta distinción entre lo favorable y lo odioso de una disposición era para entender la causa del error del cual Guzmán culpa una antigua distinción medieval. 10 inc. Aunque Bello la había aceptado en otras obras. estos últimos que especifican el significado de las palabras. Guzmán. sino entre ésta y la legislación en su conjunto. 2º del artículo 19. que se encontraría en el artículo 19 inc. elementos. encontrado numerosos detractores.JurisLex. pp. El 121). Se encuentra. el Código señala La existencia de lagunas en la ley. La interpretación tradicional: los ‘elementos’ de la interpretación Tradicionalmente. siguiendo la obra del Savigny. Lagunas del derecho e integración de la ley Civil contienen. La existencia de lagunas en la ley El histórico. artículos 20 y 21. en el artículo 19 y en los Chile". por Contenido: ejemplo. Este artículo se encuentra. el lógico y el sistemático" (p. el juez debe. en los artículos 22 (contexto de la ley) y 24 (‘espíritu la del COT) parece asumir que existen lagunas en la ley. Larenz. que se centra en el "el estado del derecho existente Una laguna de la ley es un caso que no está cubierto por ella. de de las normas sobre interpretación recibidas por el Código Civil de acuerdo con la dogmática tradicional.e. se ha entendido que los artículo 19-24 del Código Clase N° 5. 73 CPol. que en la época moderna había parcialmente a Andrés Bello). Teoría Pura del Derecho. tradicional. Veremos que la razón del desacuerdo radica en los del Código Civil está fundamentalmente equivocada (cf. en consecuencia. Ducci: "para buscar el sentido de la ley. ahora la rechazaba. no podrán excusarse de ejercer su ‘encontraría’ en el artículo 22 (también en el inc. de los tribunales] en forma legal y diversas partes de la ley" (Ducci. y ordena general de la legislación’). La existencia de lagunas. gramatical. sometidos a su decisión (art. es un tema discutible y discutido. pp. 363-372. 172-174. 83). 84). "La historia dogmática El gramatical. 15 . llenar ejerciendo discreción. ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto de acuerdo a Ducci (Claro Solar no sostiene lo mismo). 2º del COT). se dice. Este elemento se en negocios de su competencia. en El sistemático. hoy incluso con rango constitucional: El lógico. que busca "la concordancia que debe existir entre las Reclamada su intervención [i. autoridad. El artículo 24 se discutirá junto al problema de las lagunas del derecho (Clase Nº 5). como Guzmán muestra porqué esta interpretación de los artículos 19-24 veremos. que busca la correspondencia y armonía el art. los elementos tradicionales de la interpretación judicial: el Lagunas y reglas supletorias. pp. Estos Colmando lagunas. criterios que deben usarse para determinar si una situación determinada constituye o no una laguna legal. 2º (‘historia fidedigna principio contenido en el artículo 4 del Code Civil es también parte de su establecimiento’). que sobre la materia a la época de confección de la ley" (Claro Solar. esta disposición (y antes. 81-87. p. Guzmán. Así. sin embargo. los cuatro elementos que éste distinguía en el proceso de interpretación. según la doctrina A diferencia del artículo 4 del Code Civil. p. son: Lecturas Necesarias: Kelsen. y se encontraba antes de la dictación de la constitución de 1980. esta vez no entre las partes de la ley interpretada. que aún en esos casos debe el juez fallar el litigio.

universalmente aceptada. Funktazma Inc. y mientras no se creó un tipo penal El asunto.3-4) "se debe establecer el derecho […] para lo que sucede las más de las veces. El Código no contiene reglas que concedan una (pp. Pero la electricidad no es ni mueble ni inmueble. El hurto de cosas muebles estaba sancionado. ello no sería por la cual la ley no contiene una disposición sobre un asunto porque el derecho es incompleto. El Código. o sea la promesa de matrimonio respuesta. no puede prever todos los juez ejerciendo discreción. Si alguien fuera a concluir. las lagunas ‘axiológicas’ que en realidad no son lagunas. Kelsen a negar la existencia de lagunas en la ley. ® www. 173). esponsales no es fruto de una omisión involuntaria del legislador. dado que en esos casos el derecho sí contiene una Los esponsales o desposorio. del cuando uno de esos casos ‘inesperados’ ocurra. que el legislador no ha pensado en ese caso. por ejemplo. Hay. desde luego. y que si lo hubiera sin que constituya laguna del derecho) lo constituye el artículo 98 pensado habría tomado una decisión diferente" (p. aun a falta de legislación. tradicional en la Alemania de la primera mitad de siglo. En esta caso es evidente que la falta de regulación del contrato de para la teoría pura del derecho no hay lagunas jurídicas. En dada por el juez. que las leyes someten robo de electricidad). para Kelsen.3. contiene una regla general que permita la revisión del contenido de Larenz cree que es posible encontrar lagunas. aplicando criterios normativos extrajurídicos las solución legal es juzgada inadecuada. Pero una tal respuesta. casos. y corresponde al legislador a través de la ley (como lo En principio podría pensarse que la existencia de lagunas es natural hizo en este caso con la ley N° ?) crear las reglas pertinentes. como veremos (Clase 20). impunidad del mutuamente aceptada. como el de leasing habitacional. "no se positivo chileno. habría de significar una denegación de justicia si este caso. Como la teoría pura del derecho pretende enteramente al honor y conciencia del individuo.JurisLex. una laguna del la ley. (b) en segundo lugar. es un hecho privado. Así ocurre. sin embargo. no es tan simple. 1º CC). (c) sólo en tercer imprevisión’ precisamente para excluir tal doctrina del derecho lugar se encuentran los casos de laguna. por ejemplo. Para lo que puede quizás suceder en algún caso. Hay casos menos La distinción que la teoría pura del derecho intenta trazar entre claros. Sólo del Código Civil: existen. casos en los cuales una figura trata de que aquí la ley. dice Larenz llama ‘silencio elocuente’ de la ley) en los cuales la razón Kelsen. y que no produce excluir de éste las consideraciones normativa extrajurídicas. por último. ejemplo. y dado obligación alguna ante la ley civil (art. según la doctrina se encuentran los casos de ‘silencio elocuente’ ya mencionados tradicional. no derecho y moral no es. y no Consideraciones de este tipo han llevado a autores como Hans inesperadamente. 1. pero para verlas es un contrato por excesiva onerosidad sobreviniente. la ley. Como dice Larenz. 98 inc. si se quiere aplicar sin un complemento. sino de una decisión positiva de no regularlo. 363s). no jurídica no es desarrollada porque ella no se había desarrollado en posibilite una respuesta en absoluto. que las lagunas axiológicas existen porque. no puede concluirse que exista se trata de una cuestión que incide en el sector de regulación 16 . Hay casos (los que especial tal conducta era impune. cree Larenz que debe reconocerse excepción basada en lo que se denomina la ‘teoría de la lo que denomina un ‘espacio libre de derecho’. y como dice el Digesto (D. entonces habrá hurto de electricidad. Siguiendo esta línea de razonamiento. que en este caso hay una laguna del derecho. podría pensarse. así como la usurpación de cosas inmuebles. la respuesta tendría que ser su momento.cl una laguna. sin embargo. aunque insatisfactoria (en el ejemplo. común uso actual. no al e inevitable. Un lógicamente posible parece al órgano encargado de aplicar el caso particularmente claro de esto (dado que el legislador derecho a tal punto inoportuna o injusta que él se inclina a admitir expresamente dice que no existe regulación jurídica para el caso. Kelsen usa el no se establece el derecho". sino porque "la decisión determinado es precisamente que el legislador no quiso incluirla. ¿Quiere decir necesario distinguir tres situaciones diferentes: (a) en primer lugar esto que esa es una laguna? En modo alguno. con muchos contratos de que justamente la cuestión no está resuelta.

derecho como un todo’. mutuo. y demás especiales. de contenidas en el Código Civil de los contratos en especial situaciones en las cuales una institución jurídica completa no existe (compraventa. también partes de para ello la noción de ‘plan regulador’ de la ley. Aunque en ninguna parte aparece una 17 . arrendamiento. por ejemplo. si bien es posible hablar de lagunas de la ley. Larenz utiliza No sólo un Código puede ser supletorio de otro. debe inferirse de la misma ley. sin embargo. 97 a 105 CCom) es el Código de Comercio el como de circunstancias históricas y dogmáticas. No existe misma ley. ya sea porque (a) existe una regla que así lo declara (como el art. al disposición que haga estas reglas supletorias de las reglas del espacio libre de derecho" (p. por ejemplo.cl Jurídica intentada por la ley y no ha de atribuirse. se ha entendido que ellas lo son. Funktazma Inc. 96 CCom. aunque el Código Civil es por regla general traductor ha inventado la palabra ‘incompletez’. Las disposiciones de una ley. remitiéndose sin embargo (referida. supletorio de todos las demás regulaciones del derecho privado. Ello también ocurre dentro de por la cual. No es una laguna que las regulaciones más improbable la existencia de lagunas del derecho (es decir. 2 en los cuales la respuesta jurídicamente correcta (i. laguna alguna en el hecho de que el Código Civil no contenga 13 CC).e. entre otros) en el caso de la formación del idea de ratio legis ya discutida. Civil es. se dice que Minería. rechazada) de los casos en los cuales la falta de regulación debe considerarse una laguna que el juez debe colmar. ® www. desde luego. ya visto: véase ‘incompletitud’). definiendo así una una ley pueden ser supletorios de partes de otra o de la misma ley. puede decirse que las reglas generales Lagunas y reglas supletorias son supletorias de las reglas particulares. 365). El Código con preferencia a las de este Código (art. En estos casos. por ejemplo. el artículo 2 del Código de preferentemente la regla especial y sólo en defecto de ésta deberá Comercio dispone que "en los casos que no estén especialmente recurrirse al derecho supletorio. una referida Muchas regulaciones no contienen detalladas reglas sobre cada únicamente a la compraventa) es distinta de una regla general uno de los aspectos a los que se refieren. relativas a cosas o negocios particulares. prevalecerán sobre las disposiciones generales de la La referencia. es mucho una misma regulación. es distinguir los casos de silencio de ley.JurisLex. reglas sobre la formación del consentimiento. No hay un ‘plan regulativo del especial cada una sobre la fuerza como vicio del consentimiento. del Ejército y Armada. más improbable que supletorio del Código de Comercio (art. Esta es la razón que es supletorio del Código Civil. Así. laguna como "una incompletitud contraria al plan de la ley" (el Ya vimos que. se aplicarán el Código Civil es supletorio del Código de Comercio. no requiere ser expresa. a todos los actos jurídicos). se aplicarán las disposiciones del Código dos ocasiones en el Código Civil: Civil". de hecho. 4 CC). pues éstas existen en los artículos 99-105. debe aplicarse a otras reglas. Código Civil sobre actos jurídicos y contratos. 2 CCom. Este principio está enunciado en resueltos por este Código. cuando entre las unas y las otras hubiere oposición (art. como contrapartida. Una regulación es supletoria de otra. entonces. de Civil no existe una regla para el caso. El punto central. Normalmente. que si una regla especial (por ejemplo. una noción cercana a la también el art. El plan regulador de la ley. en consecuencia. obligatoria CCom) o porque contiene reglas de tal naturaleza que ellas son para el juez) es que no hay respuesta (y que en consecuencia la aplicables supletoriamente (esto. antes de afirmar la existencia de una laguna en el Código de Comercio es necesario verificar que en el Código Las disposiciones contenidas en los Códigos de Comercio. es un problema de alegación que se basa en la afirmación contraria debe ser interpretación). De este modo. así consentimiento (arts. etc) no contengan una regla como constituyendo una laguna). dado que los artículos 1456 y1457 son de general aplicación. entonces. Esto implica.

en ambos casos el procedimiento no es lógicamente ambos casos. Para distinguirlo de la interpretación de la ley. sobre la base de la ratio legis de la regla a la supletoriedad de lo general respecto de lo particular. de la cual el artículo diseñada para una situación Y.g. la finalidad del derecho.e. Pero no tendría por qué serlo. Esta posición es sobre esta discusión. no la regulación) a X. lo que importa tener presente es que en casos habitualmente reforzada con el argumento de que el artículo 170 N° como éstos la sujección del juez a los textos es más débil. el artículo 24 también se considera casos el juez crea o no derecho. que ejerciendo una potestad relativamente libre (se discute si en estos regula la interpretación de la ley. la justicia aplicada al caso particular. sobre la base del ‘plan regulador’ de la ley. el juez debe colmarla. es evidente que el principio enunciado es el mismo en Desde luego. Ella significaba la ratio tipos de analogía: objetiva del derecho. de nuevo. La equidad es. Ante la existencia de una laguna de la ley. X es suficientemente similar a Y) es un juicio que caso. La analogía. y es Colmando lagunas perfectamente posible que abogados capacitados difieran sobre la similaridad suficiente de X e Y. Básicamente consiste en aplicar a una situación X una regla Guzmán sostiene que en la tradición medieval. Funktazma Inc. en este contexto. mediante la cual se aplica directamente a X la manera reglas particulares no necesariamente exigidas por la regulación legal diseñada para Y. se llama integración de la misma. Para ello el juez tiene discreción. y en su defecto los lagunas). En esta materia no hay fórmulas categóricas. Tradicionalmente se distinguen dos equidad natural tenía un matiz distinto. aquí no hace falta pronunciarse aplicable a la integración de la misma. este proceso. el ‘espíritu general de la legislación’ y la Desde Aristóteles se distingue la equidad de la justicia sobre la equidad natural. es decir. El juicio de ‘similitud especial deroga a la ley general’ (aunque desde luego no es un suficiente’ (i. debe decidir Aunque ubicado en el §4 del título preliminar del Código Civil. por ejemplo. razonable para los casos de normal ocurrencia. mediante la cual se usa la regulación contenida en Y testamento: probablemente sólo exige que el acto de otorgación del como indicio de la existencia de un principio general del derecho testamento o el documento en el que consta debe estar protegido que luego se aplica (el principio. con salvaguardias que aseguren que en él se consigna la última 18 . entendiéndose que ese artículo autoriza el recurso a los que regulaciones jurídicas similares deben ser aplicadas a situación principios de equidad para suplir las lagunas legales. ® www. con arreglo a los cuales se pronuncia el argumentaciones o fuentes: la primera es la analogía. exija un número preciso de testigos para la validez de un Analogía iuris. Esta ratio objetiva era concretizada por el legislador quien creaba de esta Analogia legis. la segunda es la mandada por el artículo 24 del Código Civil. es de hecho similares.cl Aunque en un caso se refiere a Códigos y en el otro a disposiciones de una ley. de derogación). es decir. técnicamente hablando. la idea de fallo". y es la contrapartida debe ser hecho. producir un resultado absurdo o La analogía irracional en casos que presentan peculiaridades especiales. así. equidad (es poco probable que la equidad natural. la idea de substancialmente similares. Se le formula tradicionalmente diciendo que ‘ley convincente. que la que ocurre cuando no hay deben explicitarse "la enunciación de las leyes. base de que una regla general (e. Para colmar las lagunas se utilizan dos tipos de principios de equidad. para Y o. es decir. en términos de Larenz. aun 5 del Código de Procedimiento Civil señala que en la sentencia cuando todavía existente. una ley).JurisLex. por el El espíritu general de la legislación y la equidad natural cual se colma una laguna descubierta en la ley. con el argumento de que X e Y son 24 del Código Civil es parcialmente al menos resultado. es un procedimiento de integración del derecho.

Al ciertas formas de enriquecimiento sin causa no sean genéricamente silencio del legislador respecto de un tipo de casos Y mientras ilícitas. se entiende que el legislador quiso excluir al tipo X de la regulación del tipo Y. a quien le está prohibido constituir limitaciones al dominio sobre un bien con mayor razón le está prohibido enajenarlo). sería posible distinguir ambas regula un tipo de casos X se le asigna un significado negativo. 50.cl voluntad del testador. La guía que ellas proveen al procedimiento de integración de la ley. ‘concretizando’ así la exigencia dispuesta a la solución favorecida por razones independientes. 19 . por un regla general también estas ‘reglas’ vienen en pares que se lado. vigencia y extinción de la relación jurídica. Se formula normalmente con equidad natural. de acuerdo. De este modo. por regla Nacimiento. ‘Sobre las diversas reglas del derecho antiguo’). son Sentido de la relación jurídica.g.17. Dado que el legislador no es perfecto. ® www. D 50. y entonces es posible encontrar que. es posible especular que la (i) El argumento a pari. es decir. ratio de la legislación efectivamente positivada) podía ser distinta de la equidad natural.JurisLex. Tiene dos formas: (a) a maiori ad minus: quien puede lo lo que se trata es que la persona que decide intente llegar a una más puede lo menos (e. Otras ‘reglas’ de interpretación e integración (iv) El argumento de la no distinción: ‘cuando el legislador no distingue. sin embargo. cuáles son precisamente esas salvaguardas general para asegurar la convicción de una audiencia que ya esta es algo que el legislador determina. D concretos. Es el razonamiento por analogía.110). ya equidad natural excluye el enriquecimiento sin causa. Este título tuvo un significativo impacto en el desarrollo del derecho civil occidental. es ideas. (b) a dar soluciones genéricas para casos que por definición no son minori ad maius (a quien le está prohibido lo menos le está genéricos. Por de la equidad natural). frases como ‘incluida una cosa se entienden incluidas las demás’. sin embargo. y debe dar cuenta de presiones y situaciones históricas y neutralizan mutuamente. prohibido lo más (e. Así por ejemplo. quien puede enajenar una caso puede decisión tan razonable y justificada como sea posible. la utilizar depende del caso y de las necesidades retóricas del usuario. y constituyeron el punto de partida de lo que Contenido: después se denominó ‘principios generales del derecho’. Introducción al Derecho Civil Patrimonial: La relación jurídica de derecho privado. Elementos de la relación jurídica. no existe. no ya con la (ii) El argumento a contrario sensu. Tradicionalmente se citan algunas ‘reglas’ de interpretación. Parece difícil con mayor razón constituir limitaciones al dominio sobre ella). tampoco le está permitido al intérprete distinguir’. utilizadas para convencer a una audiencia. Ambas ideas son demasiado abstractas (iii) El argumento a fortiori. mediante el cual se extiende la para contener recomendaciones sobre soluciones a casos regulación legal de un caso X a casos Y (cf. 17. (D. Funktazma Inc. Cuál es la conveniente y adecuada de políticas diversas. entonces. cuyo (v) La reducción al absurdo: un argumento que implica una origen por regla general está fundado en el título final del Digesto conclusión absurda no puede ser correcto. de evitar todo enriquecimiento sin causa. es dudoso. el ‘espíritu general de la legislación’ (es decir. o mejor dicho. por cuanto esas reglas fueron consideradas por Clase N° 6.21. La relación jurídica de derecho privado comentaristas y glosadores como un receptáculo de la sabiduría jurídica romana. decir. sino con ‘el espíritu general de la legislación’. En realidad estas reglas tienen sólo un valor retórico.17. y lo más razonable parece ser que en casos extremos de 50. La posibilidad mencionado.g.

es estudiado con detalle en años posteriores y sobre el cual se dirá. aparece como el titular de un derecho el respeto del cual puede ser exigido a cualquiera (como el derecho de dominio).g. La relación jurídica contiene un vínculo entre dos o más personas verdadero en general respecto del derecho (lo que se expresa del cual surgen por regla general. y el o los deberes. que será de reglas jurídicas. contenido en el artículo 98 inc. Así. por recíprocamente. esto es. por una parte. El derecho selecciona. ni la Elementos de la relación jurídica razón por la cual B la quiso vender. es consiguiente. Por sin embargo. a veces. relaciones entre una especial importancia. es decir. toda relación jurídica supone una relación concreta entre dos Los sujetos de la relación jurídica. relaciones en las cuales un sujeto virtud de un contrato de matrimonio. dos son los tipos de relaciones de las que se establecen o encuentran con otros. 1º del Código Civil. e. desde luego. El relativizadas por los sujetos involucrados). más sujetos) sobre la varios derechos y deberes que se afectan y modifican base de esas características. el o los derechos subjetivos. prescindiendo de las demás. Hemos mencionado ya (en la Clase Nº 5) un ejemplo: el privado. tiene la ventaja de poner de manifiesto No todas las relaciones de unas personas con otras son relaciones la estructura relacional que subyace al derecho. reunir modo una relación entre dos (o. de entre todas las relaciones que las personas A grandes rasgos. de un relación establecida por un contrato de esponsales no es una contrato). derechos subjetivos y sus habitualmente diciendo que Robinson Crusoe no tenía necesidad deberes correlativos. Aunque la persona con otras determinadas (como las que surgen. de relevancia jurídica. algunas y las declara de ocupa el derecho civil: existen. si lo es. Por otro 20 . tiene un aspecto propiamente jurídico. Funktazma Inc. el concepto ordenador básico del derecho privado es habitualmente utilizado por la doctrina contemporánea para ordenar de relación jurídica. es decir. personas. desde el punto de vista jurídico por regla general no importa cuál era la razón por la cual A quiso comprar la cosa C. por cuanto no están derecho (Clase Nº 1). 1-9 posiciones "A" y "B" y que declara como relevantes sólo algunos de sus aspectos. Esto. Introducción al Derecho Civil Patrimonial: La relación jurídica de derecho privado Sentido de la relación jurídica El derecho se ocupa de las relaciones entre personas. por otro lado. es decir que dos individuos ocupen los espacios abstractamente designados "A" y "B" en el párrafo anterior. ® www. en cambio. Estructurar el derecho civil sobre la base de la relación jurídica. particularmente verdadero respecto del derecho privado.JurisLex. es decir. Una relación jurídica es una abstracción. El concepto de relación jurídica tiene dos elementos: (a) por un lado. que por ello se Es importante tener presente lo dicho al referirnos a la forma en el llaman absolutas (absolutas. incluido el derecho jurídicas. pp.cl lado (b). sólo a esas relación jurídica. En ambos casos la derecho sólo recoge algunas características típicas y define de este relación puede (y habitualmente lo es) ser compleja. algo en esta y la clase siguiente (Clase 7). siempre que A y B hayan celebrado un contrato de compraventa. el derecho civil. Los elementos básicos de la relación jurídica son tres: los sujetos. El concepto de derecho subjetivo. una regla Lecturas Necesarias: Barros: "Relación jurídica y derechos de derecho que reconoce la obligación entre los ocupantes de las subjetivos". es decir. la relación establecida en personas) y. al menos hasta el arribo de Viernes). ejemplo. llamadas por ello relativas (relativas.

Hay casos también (e. el derecho subjetivo en pié de guerra. pero incluso en éstas no o más derecho subjetivos. i. tribunal ordenara al demandado a hacer o dar lo exigido por el demandante). aunque hubiera muchos derecho establece respecto de una de las partes de la relación alumnos).g. por regla general. entre acción civil y acción procesal es evidente en casos en los el deber jurídico queda relegado a un discreto segundo plano. o las reglas del tránsito). sin embargo. renunciar al mandato. En muchos casos el derecho reconoce a una persona el Una posición dentro de una relación jurídica que no está reforzada derecho (subjetivo) de modificar la posición normativa en la que con una acción civil no constituye un derecho subjetivo en el sentido ésta u otra persona se encuentra (e. El derecho la regula y a veces controla. por regla general. civil exitosamente ejercida. La correlativo un deber. La diferencia En las relaciones jurídicas absolutas (como el derecho de dominio). Es importante notar que los conceptos de partes y el de personas no son idénticos en significado. privado. por así decirlo. casos en los cuales la Mientras en una relación jurídica relativa es de principal 21 . Una parte en un centro de Deber jurídico intereses. etc. el comprador regulaciones legales o reglas administrativas no reconozcan un tiene derecho a que le entreguen la cosa. pero pronunciamiento del tribunal y el tribunal aceptó el requerimiento y eso no cambia su carácter fundamental. un deber de conducta que el clases sería un acuerdo entre dos partes. el mandatario puede técnico. que será jurídica como correlativo al derecho de otra parte.cl La relación jurídica de derecho privado es una relación entre acción procesal fue eficazmente ejercida (porque se requirió el personas privadas. petición (artículo 19 N° 14 CPol).g. comforme al artículo 2163 N°4 CC). Ejemplos de relacionados: el de acción civil y el de acción procesal. en virtud de la cual se requiere de un órgano jurisdiccional que haga efectivo un derecho. no existe un derecho junto a un deber correlativo. que éste La consecuencia más característica de una relación jurídica de sea correlativo a un derecho subjetivo. que es que en una relación se pronunció) aun cuando la acción civil fue desconocida (porque el jurídica de derecho privado ninguna de las partes esgrime una demandante no pudo obtener con su demanda el objetivo de que el autoridad pública de la que carece la otra. numerosas excepciones).e. que implica que un juez ordena a quien tiene el deber que lo ejecute. A estos derechos se les llama potestativos. Se denomina acción civil a la pretensión que puede hacerse valer ante un tribunal para que éste ordene a la parte recalcitrante a La situación contraria. ajenos al derecho privado (hay La acción civil es una característica esencial del derecho subjetivo.JurisLex.g. cuales la demanda es rechazada. el cual puede estar conformado por una o más personas (un acuerdo entre el alumno y el profesor sobre el horario de las El deber jurídico es. El concepto de derecho subjetivo correlativo (e. es decir. el caso de derechos que no tienen como cumplir el deber correlativo del derecho subjetivo en cuestión. Derecho subjetivo No es una nota esencial del deber jurídico. usar es ese siempre el caso. El propietario tiene derecho a gozar. si ocurre frecuentemente en el derecho acción civil es. el autocontrato. Esto es estudiado más adelante) en los cuales concurre una personas pero particularmente claro cuando al derecho subjetivo sigue la acción dos (o incluso más) partes. deberes que existen aunque no estén basados en derechos subjetivos son. Es común que los deberes impuestos por y disponer de la cosa objeto del derecho de dominio. las reglas que regulan las derecho subjetivo debe ser distinguido de otros dos conceptos emisiones industriales. Ello característicamente derecho privado es la de producir para una o más de las partes uno ocurre en relaciones de derecho privado. sino un La acción procesal es una forma de ejercicio del derecho de derecho a secas. En estos casos. Funktazma Inc. ® www.

han sostenido que es un invento moderno. 2284 CC).JurisLex. como señala Kelsen. cuando ocurren ciertos hechos que. absoluta lo determinante es la relación del titular del derecho con el bien de que se trata. en el contexto de una teoría pura del derecho). en general. Funktazma Inc. para conocer el contenido del derecho de una de las otro (cf. una construcción ideológica (esta es la razón Además de los hechos anteriores (‘naturales’). jurídica es intencionalmente creada) o no. a través nacimiento y la muerte. Ello ocurre cuando un hecho voluntario causa daño a intereses.g. Villey. discutido en la Clase N° 6. es importante también notar su Hechos jurídicos voluntarios del segundo tipo dan origen a versatilidad técnica. 578 CC). que surge del nominalismo de Ockham). de un tribunal) su cumplimento. que dé haga o no Las relaciones jurídicas nacen. Al reconocer derechos subjetivos el derecho relaciones jurídicas en el área de la responsabilidad extra. son modificadas y se extinguen haga algo. Pero esto no es suficiente para caracterizar al concepto. de acuerdo al derecho. o cuando una persona se ha enriquecido partes. especialmente el francés Michael desde la Clase N° 19). en una relación injustificadamente a costa de otro (cf. Y voluntarios. por un hecho suyo o la sola El concepto de derecho subjetivo. reclamarse de ciertas personas. que. art. e. el derecho el sujeto activo puede requerir coactivamente (i. noción que será estudiada en detalle en las clases que de su importancia en el derecho modero (es una cuestión discutible siguen (cf. en general. su aspecto pasivo: Contenido: Derechos personales o créditos son los que sólo pueden Función del derecho subjetivo en el derecho privado. El caso más genérico de hechos jurídicos de esta primera naturaleza lo constituye el acto Aunque el fundamento ideológico del concepto es la razón principal jurídico. vigencia y extinción de la relación jurídica Tener un derecho a algo o en algo significa que uno puede esperar que alguien se comporte de determinada manera. mientras que en el caso de los derechos reales La protección material del derecho subjetivo: la acción civil. son Lo característico del derecho subjetivo. destaca su aspecto activo: Lecturas Necesarias: Barros. pp. el caso más importante (aunque no el origen del concepto: mientras para algunos los romanos ya único) de acto jurídico es el contrato (que a su vez será estudiado manejaban el concepto. a las relaciones jurídicas absolutas) Sujeto titular del derecho subjetivo. aptos para producir estos efectos. una muy importante por la cual Kelsen rechazó la distinción entre derecho objetivo y categoría de hechos jurídicos está constituida por los hechos derecho subjetivo. 10-21 Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona (art. El Concepto de Derecho Subjetivo (I) relaciones jurídicas relativas. (correspondientes. Hechos jurídicos son.e. Así puede verse cómo el derecho subjetivo está 22 . Clase N° 10ss). ® www. otros. a las Clase N° 7. en el caso de los derechos personas (correspondiente. Por eso el Código Civil destaca. disposición de la ley. 2314 CC). art. Los hechos jurídicos voluntarios pueden ser realizados la ideología sobre la que descansa es una ideología liberal en virtud de una potestad jurídica (en virtud de la cual una relación individualista. La idea de derecho subjetivo es. por ejemplo. un contrato). conocer el contenido del deber de la otra. entrega a las personas instrumentos para salvaguardar sus contracual. (art. "Relación jurídica". han contraído las obligaciones correlativas Contenidos de los derechos subjetivos. 577 CC). Función del derecho subjetivo en el derecho privado Nacimiento. Estos hechos se denominan por es que ante el incumplimiento por parte del sujeto pasivo del ello hechos jurídicos.cl importancia.

Recíprocamente.cl íntimamente vinculado a una concepción liberal del Estado y del examinar los problemas que conceptos eclécticos de este tipo derecho: el concepto de derecho subjetivo permite al Estado generan. Funktazma Inc. el crédito que surge de un contrato. ® www. que el preocupación propiamente pública y no sólo como consecuencia obligado haga o dé lo que debía hacer o dar. como un poder jurídico que el derecho reconoce a las personas con como vimos). un contrato. Es incumplimiento de un derecho. dejando la protección de los derechos encargada a los propios sujetos involucrados.g. los El concepto de derecho subjetivo deberes correlativos pueden ser también muy variados: desde el deber general de abstención y tolerancia en el caso del derecho de El derecho subjetivo. en la versión liberal. retirarse de esferas sociales importantes. entregado directamente a su titular. es un instrumento técnico para dominio. la propiedad sobre una cosa. a fin de 23 . Ante el límites a los intereses que pueden ser protegidos por esta vía.g. es un sujeto. acción civil) y formales (acción procesal). sino el interés sobre el La protección material del derecho subjetivo: la acción civil que se basa. La forma moderna que tenemos de entender la prácticamente cualquier interés pueda ser su contenido: así. hasta el deber preciso de dar una cosa determinada en garantizar esferas de libertad y autodeterminación a los individuos. si es posible. la honra.JurisLex. Estas consideraciones han derechos absolutos: sólo puede ser dirigida en contra de la persona llevado a algunos a adoptar un concepto ecléctico que permita unir que ha incumplido el deber. ante el incumplimiento el titular de un derecho consiguiente preocupación por el bienestar social como puede demandar su cumplimiento en naturaleza.e. el Estado permite espacios crecientes de libertad de las personas. el fin de que disfrute de un bien o satisfaga sus propios intereses. etc. La acción civil se ejerce a través de la estas dos maneras de entender al derecho subjetivo. cumplimiento de. incluso la acción que protege los derecho como poder es insuficiente. sin embargo. por libertad sería imposible sin la noción de derechos subjetivo. Este concepto de derecho subjetivo como poder decir. Esta manera de conceptualizar los derechos subjetivos tiene que ver con el surgimiento del utilitarismo y la Por regla general. entonces. de los derechos potestativos. e. Este concepto La naturaleza técnica del concepto. A esta manera de concebir el derecho subjetivo se le ha opuesto una que enfatiza no el poder que él protege. En muchos casos. establece ciertos también enfatiza el modo de actuación del derecho privado. es decir. De este Contenidos de los derechos subjetivos modo. A esto hay que sumar los Es la atribución de un poder de acción protegido por el derecho a derechos ya mencionados que carecen de un deber correlativo. su titular es el que debe reclamar su característico del derecho subjetivo que su contenido atributivo está cumplimiento. la doctrina del abuso del derecho) para lo cual el concepto puramente formal del La acción civil es siempre relativa. embargo. sin deseable pero no buscada de elecciones individuales. protegido es un concepto puramente formal: el modo en que el derecho es ejercido es determinado por su titular. Este modo de concebir a los derechos subjetivos resulta útil al Ambas cosas se hacen a través de la acción civil. lo que resulta dudoso en muchos casos de los así llamados ‘derechos’ constitucionales. libertades que están resguardadas por La flexibilidad del concepto de derecho subjetivo permite que derechos subjetivos. volveremos sobre este tema. En la VI parte. y entonces el titular puede exigir un cumplimiento por equivalencia (la indemnización de perjuicios). ejemplo. el derecho de autor. viéndolo así acción procesal (conceptos que deben ser nítidamente distinguidos. para lo cual el derecho objetivo provee de los medios suficientemente delimitado como para que su cuidado pueda ser substantivos (i. ello será imposible. momento de intentar delimitar sus fronteras (e.

jurídicas (e. "Relación jurídica". 5 CPol). Cualquier sujeto de derecho puede ser titular de Política y en tratados internacionales (cf. El problema se complica cuando la importancia para cada uno de los individuos del interés En el ejemplo. el otro en juego es mínima a pesar de que el interés colectivo es puede (i) demandar la resolución del contrato. o (ii) su cumplimiento significativo. y (ii) y (iii). entre otros. típica del derecho No puede haber derecho subjetivo sin titular. médica que puede ser entendida como incumplimiento de un deber Derechos potestativos y derechos a la conducta ajena. ante el incumplimiento de un contratante. estableciendo del los derechos del cual uno es titular. la ley concede 14) de la capacidad de ejercicio. poseen también una dimensión colectiva.g. Derechos públicos y privados Sujeto titular del derecho subjetivo El uso de la técnica del derecho subjetivo. Es el demandante el que debe decidir cuál de las dos acciones utilizará. (iii) derechos 24 . La comunidad toda. ® www. 21-46 considerando la importancia relativa de los bienes involucrados. y debe distinguirse. diligencia) o como un acto ilícito que daña a otro (i. como Derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. ya sea a nivel central (en el condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo Estado) como al nivel local (en las municipalidades) también puede pactado.e. es decir de la capacidad de ejercer más de una acción en casos de incumplimiento.cl Hay casos en los cuales el incumplimiento de un derecho da origen derechos subjetivos. responsabilidad extra-contractual). seres humanos) como las Un ejemplo es el constituido por el artículo 1489 del Código Civil. pero (i) y (ii) no lo son. ser sujeto de derecho. 1489 CC). como veremos. que se resolución o el cumplimiento del contrato. son compatibles. (ii) los derechos personas por la vía de entregarles la posibilidad de defender sus fundamentales. en especial la idea de que Derechos públicos subjetivos son. en ambos casos con (iii) indemnización de perjuicios. contractual (el que adquiere el médico de cumplir su prestación con Derechos absolutos y relativos. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la Un caso complicado es el de los intereses difusos. fundaciones.e. sociedades) tienen que establece que en los contratos bilaterales va envuelta la capacidad de goce. (i) y liberales figuras jurídicas intervencionistas. Lecturas Necesarias: Barros. (iii). Esto fluye privado. la negligencia Derechos públicos y privados. Dos tipos de casos de esta naturaleza capacidad de goce. consagrados en el artículo 19 de la Constitución propios intereses. por el otro. corporaciones. En este caso no hay respuesta legal. Funktazma Inc. con indemnización de caracterizan por pertenecer a cada una de varias personas pero perjuicios (art. La aptitud para adquirirlos se denomina a más de una acción. como veremos (Clase N° pueden distinguirse: (a) en el primer tipo de casos. por un lado. (i) los derechos los derechos subjetivos protegen la libertad y autonomía de las políticos. en áreas tradicionalmente consideradas como de derecho directamente de las características técnicas del concepto de público ha introducido el concepto de derecho público subjetivo. El Concepto de Derecho Subjetivo (II) (b) Otro caso diverso es el que ocurre cuando un hecho es Contenido: susceptible de dos o más calificaciones jurídicas. pp. art. y la solución correcta debe determinarse en el caso. Casos de este tipo justifican incluso en modelos forzado. Clase N° 8. derecho subjetivo analizadas más arriba. mismo modo si las acciones son compatibles o excluyentes entre sí y como se determina la que debe utilizarse.JurisLex. Tanto las personas naturales (i. e. como el derecho a sufragio.g.

por otra parte. Derechos patrimoniales y extrapatrimoniales Un caso especial es el de los derechos sociales. al impuestos que detenta el Estado. Las de derecho privado. Clase N° 7) y el deber es un deber de mera tolerancia: no interferir con el del mandatario que puede renunciar al mandato (art. detentan los funcionarios públicos contra el Estado como Clase N° 6). Hoy esta situación es explicada con la Derechos absolutos y relativos noción de un deber universal de mera tolerancia. La violación de un derecho extrapatrimonial. el de prenda y el de excepciones el caso de los derechos potestativos.JurisLex. los de servidumbres activas. Su caracterización como Algunos derechos tienen por objeto proteger intereses no derechos subjetivos es controvertida. es universal. concebía a los derechos reales como derechos sobre cosas. los eventuales obligados han en algún momento accedido a una persona obligada. La excepción no es demasiado significativa. que se vincula al surgimiento del Estado de bienestar. sin embargo (e.cl que surgen de las potestades públicas. quedar en esa posición. evitando la figura difícil de comprender de una relación jurídica entre una persona y una cosa). empleador.g. en el sentido de que nadie puede ser obligado sin que su propia voluntad concurra a ello. sin embargo. De estos derechos nacen las acciones reales (art.g. porque si bien es cierto que quien tiene un derecho Nótese cómo el aspecto pasivo del derecho prácticamente potestativo puede crear unilateralmente normas que obliguen a desaparece: no hay mención en el artículo 577 de la existencia de otros. tiene como una de sus uso o habitación. a otra’. y depende en parte de la avaluables en dinero (e. artículo 577 es expresión. que tratar de las relaciones jurídicas relativas y absolutas (cf. ® www. y constituyen el públicas (e. los de usufructo. derecho extrapatrimoniales. República) son unilaterales en el sentido de que la validez de las normas creadas de virtud de ellas no requiere el consentimiento de Los derechos patrimoniales pueden ser a su vez diferenciados en los obligados. la vida. etc. y por eso el que lo infringió puede ser condenado a pagar perjuicios patrimoniales por la violación de un Las potestades son poderes para crear normas. Se denominan realidad de cada país. dice "para que Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a una persona se obligue a otra" y no ‘para que una persona obligue determinada persona.g. como el derecho a percibir Esta distinción ya ha sido mencionada y discutida anteriormente. 2163 N° 4 CC) ejercicio del derecho del dueño (la doctrina clásica de la cual el constituye un buen ejemplo de esto. Esta regla general. Son derechos reales el de dominio. sin embargo. 577 potestativos son potestades normativas de derecho privado CC) unilaterales. al establecer las condiciones requeridas para el surgimiento de una obligación. desde luego. El sujeto obligado. la intimidad). supra. la legislativa o la reglamentaria del Presidente de la instrumento jurídico de la economía privada y del mercado. Derechos patrimoniales son los que (aquí estudiaremos algunas de sus excepciones) las potestades protegen intereses con valor pecuniario. 25 . Funktazma Inc. Por regla general derecho extrapatrimonial. el de herencia. (iv) derechos funcionarios. la honra) puede producir Derechos potestativos y derechos a la conducta ajena consecuencia patrimoniales. al menos bilaterales. tienden a ser derechos reales y personales. Es por eso que el Derechos reales artículo 1445 del Código Civil. El caso ya mencionado (supra. Los derechos hipoteca.

es decir. 820 CC). en particular a la dictada en procedimientos de protección (art. sino extraordinariamente liberal de la propiedad sobre derechos (cf. con la sola excepción del de recae sobre una universalidad jurídica. i. como una casa.JurisLex. pero sólo ésa). y el de servidumbre. Las cosas pueden ser corporales. Además de cosas corporales e incorporales. incorporales o inmateriales: La propiedad es el derecho más amplio: Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. 20 CPol) a una interpretación El derecho de herencia recae no sobre una cosa determinada. es decir. Incluye todos los derechos y obligaciones transmisibles del causante (art. 1º del se someten al régimen establecido en las leyes 17. que recae sobre cosas real pleno por excelencia es la propiedad. 582 CC). Lo alterar su naturaleza. es decir. porque El objeto de los derechos reales es. sin embargo. 1464 N° 2.e. "un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño" (art. la de disponer el artículo 19 N° 24 de la Constitución y el artículo 583 del Código ya sea material (destruyéndola) o jurídicamente (enajenándola) de Civil ("Sobre las cosas incorporales hay también una especie de la cosa.g. sobre una universalidad jurídica. El poder que Los derechos reales de garantía son la prenda. existen también derechos personalísimos que no pueden ser transferidos ni Los derechos reales que constituyen desmembraciones del dominio negociados (e. junto a lo dispuesto por producidos por la cosa. facultades de uso y goce (art. La primera consiste estudiados en años posteriores. infra. Estos derechos dan a su titular dos facultades estar limitada por la existencia de otros derechos reales que serán importantes: la de persecución y preferencia. Éstas dominio.039 (sobre propiedad industrial). 1097 CC).336 (sobre Código Civil. El derecho cosas muebles solamente. y la hipoteca. un libro. Los derechos reales son creados por ley. que comprende las cosas inmateriales recae un derecho de dominio que es patrimonial. la de percibir los frutos dispuesto por el artículo 565. siempre una cosa cierta y determinada. Funktazma Inc. Clase Nº 21). créditos. El derecho de herencia es especial. según el artículo 811 inc. pero la propiedad puede inmuebles. La propiedad separada del goce de la cosa. ® www. "las producciones del talento o del ingenio". propia del inmateriales. no Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas siendo contra la ley o contra derecho ajeno. 304. el de usufructo. que recae sobre confieren sobre una cosa puede ser pleno o limitado. y las servidumbres activas (art. la de goce. sobre el patrimonio del causante.e. por los sentidos. 565 CC). propiedad") ha llevado a la jurisprudencia. El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal. que es. 819 CC) y cosas son tres: el de uso (que da a su titular la facultad de uso. Estos derechos están limitados a en que el acreedor cuyo crédito estaba garantizado con una prenda algunas de las facultades del dominio o constituyen garantía de o hipoteca puede cobrar su crédito con el producto de la venta de la 26 . herencia. y la de disposición. Sobre las constituido por testamento). aprovecharse de ella sin circulación. que es i. elemento central en una economía de mercado. i. no hay otros derechos reales que los expresamente establecidos por la ley.cl otras obligaciones. como los propiedad (art. transferible y negociable. 764 CC). un derecho personalísimo e intransferible (usualmente derecho de autor) y 19. Tradicionalmente se distinguen las facultades que otorga la Al entender que los derechos son cosas el Código facilita su propiedad en tres: la de uso. se llama mera o nuda Incorporales las que consisten en meros derechos. para gozar y disponer de ella arbitrariamente. arts.e.

2284. sino la conducta de una ‘general’ como en el otro caso. del mismo con independencia del patrimonio en que se encuentra. como en la esta acción el titular de un derecho puede perseguir la cosa objeto aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos. impone obligaciones tanto Derechos personales en el derecho público como en el privado (e. Los derechos personales están protegidos por un derecho de prenda general (art. ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra La acción real por excelencia es la reivindicatoria. los poseedor de ella sea condenado a restituírsela (art. 889 CC). de hacer y de no hacer es regula se denomina derecho de obligaciones. no sólo entregar). (b) de hacer (por ejemplo.JurisLex. ya por disposición de la general la tiene el titular de un derecho real sobre cosa específica ley. 2º CC). cuasicontratos. prestado. por un hecho suyo o la sola contenido de una obligación) puede asumir una de tres formas: (a) disposición de la ley. concepto difícil y obscuro sobre el cual algo se dirá mas adelante (cf. sin acuerdo de las partes. que. Es por esto que el aspecto pasivo de los derechos reales se denomina obligación.. como en los derechos reales. de nacen las acciones personales (art. y el derecho que los La distinción entre obligaciones de dar. y la segunda en que el acreedor cobrará su crédito que da lugar a derechos personales. A diferencia del aspecto pasivo de los derechos reales. o el hijo contra el padre por alimentos. de dar (lo que incluye la tradición de la cosa. 2314 y 2329 CC). 2477. en general son situaciones en Para proteger al poseedor que ha perdido la posesión existen los las cuales. a la segunda a repetir contra la primera. fuentes de las obligaciones son: Las acciones ara cautelar los derechos reales pueden ser civiles o Las obligaciones nacen. constituir en como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero dueño al que recibe. ya del concurso real de las voluntades de constitucionales. de que no está en posesión. la ley. art. infra. Según el Código Civil las antes que otros acreedores (arts. persona cierta y determinada. En virtud de un hecho voluntario de la persona que se obliga.e. Hay también acciones constitucionales para enriquecido a expensas de otra de modo tal que el derecho autoriza proteger los derechos como la acción de protección (art. han contraído las obligaciones correlativas. de los derechos (puede perseguir el bien aunque éste haya sido transferido por el personales) a los antecedentes posibles de una relación jurídica deudor a otro). 20 CPol). en virtud del cual el 27 . Clase N° 19). ya de acciones reales para protegerlos (art. como en los contratos o convenciones. ® www.g. para que el que generan derechos y obligaciones (arts. 1554 CC) o (c) de no hacer. abstenerse de realizar una determinada acción. el reclamarse de ciertas personas. una persona se ha interdictos posesorios. de los derechos reales nacen dos o más personas. 1438 y 1545 CC). Los delitos y cuasidelitos constituyen el derecho de la responsabilidad extra-contractual (arts. acuerdos entre personas) una cosa singular. Como regla general. 2465 CC). 321 CC). no cosa. como en los delitos y cuasidelitos. 2474). De estos derechos celebrar un contrato: cf. que por regla persona. 578 CC). como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad (art. en este caso el deber de En los derechos personales el objeto del derecho es no ya una abstención es limitado y determinado en cuanto a su titular. es decir. importante al momento de determinar las acciones que protegen a los derechos. Funktazma Inc. art. es decir. por último. Derechos personales o créditos son los que sólo pueden La prestación a la que da derecho un derecho personal (es decir.cl cosa con independencia del patrimonio en que ésta se encuentre Se denominan fuentes de las obligaciones (i. que ha perdido la posesión de la misma: 1437 CC). 577 inc. La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de Los contratos son convenciones (es decir.

lo dispuesto por el artículo 391 del Código Penal). el pago como algo capaz de disolver este vínculo. Luego la responsabilidad idénticas. ambas nociones no son través de la actio per manus iniectio). Sin embargo. por cuanto un del procedimiento formulario. 37).4: ‘el simple pacto no genera obligación’. que tiene una persona de comportarse de un pecuniaria. el saneamiento de la evicción y de los vicios En el derecho romano no es posible encontrar una teoría general de redhibitorios. el acreedor tendría que recurrir a un deber jurídico puede incluir muchas obligaciones (el deber jurídico juez que ordenara al deudor a pagar bajo apercibimiento de prisión.g. stipulatio).cl acreedor puede perseguir el cumplimiento de la obligación en todos El concepto técnico de obligación. una obligación era un vínculo invisible pero El concepto de obligación jurídica. puede ser elucidado a partir los bienes del deudor (para un resumen de las diferencias entre de lo visto en la Clase N° 7. cuales ella podía contraerse eran. está relacionado y permitía al acreedor disponer físicamente del acreedor (e.47-57. Las obligaciones y sus fuentes Génesis histórica del concepto Contenido: En el derecho romano. hablar del derecho subjetivo (supra. Barros. en virtud de las obligaciones. Más tarde.e. con el surgimiento más amplia y más restringida que eso. Más amplia. del concepto de relación derechos reales y personales. Por esta misma razón. las ideas de deber y de obligación Objeciones a las categorías tradicionales. En derecho civil patrimonial. por cuanto pese a las obligaciones. Si El concepto de obligación. Que ambos sean correlativos quiere decir que ambos tienen el mismo contenido. Ulp. al cual ya se ha hecho referencia al la obligación era un vínculo real.g. p. de no cometer homicidio. la actio también lo era. El obligatus era una persona dada como rehén de que el deudor pagaría la deuda. etc). a con el de deber jurídico. así. ii. indica esta Patrimonial. 131-141. Deber jurídico es la necesidad. 37-40 (subjetivo) correlativo. La obligación civil es el enlace entre el derecho y el deber que constituyen los términos correlativos de una relación de esa Los derechos de familia y los derechos personalísimos naturaleza. pp. Fundamentos del Derecho Civil etimología de la voz latina para ‘pago’. 14. Esto es importante para el tema de las fuentes de hablar de tener un deber (e. que alguien tenga una obligación implica por regla general que otro tenga un derecho Estudiarlos especialmente en Barros. El concepto de obligación jurídica (volver arriba o al Indice General) La idea originaria de obligación remite a la idea de acción (actio). D. no eran necesariamente equivalentes. que será tratado más adelante en esta clase. Los medios a través de los Génesis histórica del concepto. Esta 28 . Funktazma Inc. vol. no es a ese tipo de deberes a los que el ‘derecho de obligaciones’ se refiere.g. por otro lado. sino más bien casos específicos de obligaciones que hay muchas circunstancias en que es perfectamente lícito son discutidos. cuasi-físico. ® www. jurídica. Clase N° 9. Es importante destacar que la regla general en el derecho romano era que la sola voluntad no era suficiente para crear obligaciones (cf. antigua raíz: la obligación como vínculo real aunque invisible. Las Fuentes de las obligacioens. 2. Pero la idea de obligación es a la vez pagarse con los bienes del deudor.7. cuasi-mágico. entre dos personas.JurisLex. pp. La misma Lecturas Necesarias: Díez Picazo. más restringida. cf. que tiene el vendedor de cumplir el contrato de compraventa incluye la entrega de la cosa. real. en consecuencia. y entonces la obligación da derecho al acreedor para modo también determinado. Clase N° 8). formales (e. conforme a un sistema personal del deudor es reemplazada por su responsabilidad jurídico determinado. i. solutio. es decir.

la que queda concebida como ley. Finalmente la prisión por Las fuentes de las obligaciones deudas fue eliminada. por lo cual una obligación incumplida debe ser avaluada para poder ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra exigirla ante la justicia). durante el medioevo empieza a aceptarse que la ejecución del crédito puede reclamarse en Las obligaciones nacen. ya de common law inglés. pura voluntad del deudor. Esto será derecho subjetivo y la obligación son perfectamente correlativos (es especialmente relevante cuando la doctrina de la causa en los actos decir. romano clásico. Desde este punto es fácil entender la persona. no personal. es decir. es decir. un vínculo puramente comercial y no necesariamente personal. la evolución medieval del derecho de X y la obligación de Z) la que constituye la obligación en el sentido obligaciones completó la evolución ya comenzada bajo el derecho técnico en que será utilizada durante el curso. Esto implica mayor flexibilidad para transferir deudas y créditos y para crear obligaciones a través de representantes. aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos. Sólo durante la época En definitiva. ya por disposición de la patrimonialización de la obligación. En tercer lugar. más específicamente. 1478 CC).cl regla fue más tarde formulada como ex nudo pacto non oritur actio: ‘de un pacto desnudo no surge una acción’). como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad (art. En sus Institutas. los contratos. como en los contratos o convenciones. valdrá (art. y como tal no puede quedar sujeta en (ii) Los cuasicontratos. otros dos conceptos: el de relación jurídica y el de derecho comienza a difundirse la regla contraria. hasta hoy en día la regla es la un hecho voluntario de la persona que se obliga. puramente jurídico después) que el (i) Las convenciones y. es decir contenido y existencia de la misma no podía quedar entregado a la "del concurso real de las voluntades de dos o más personas". Los antecedentes de esta clasificación de las fuentes de las Si la condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las obligaciones llegan al menos hasta el siglo II AC. El servanda (los pactos deben ser cumplidos). se reducen a: Se sigue de la concepción de la obligación como un vínculo (real aunque invisible primero. según el Código Civil. anteponiendo "X tienen derecho a" y "Z tiene la obligación de" antes de ella). pacta sunt subjetivo. es decir. 1437 CC). "de un hecho voluntario de la cuanto a su contenido o existencia a la voluntad del sujeto cuya persona que se obliga". bajo la influencia de la escuela del derecho natural. sin embargo. su contenido puede ser descrito con la misma frase. jurídicos sea discutido (Clase N° 16). de modo que la responsabilidad del deudor era puramente pecuniaria. 29 . y es precisamente esta unión de correlativos (el derecho de En segundo lugar. partes. supra. De este modo. Clases N° 7 y 8). La obligación es vista como una limitación a la libertad del deudor. Funktazma Inc. el concepto de obligación debe ser entendido junto a medieval. libertad limita. Esto explica reglas como la contenida en el Código Civil: (iii) Los delitos y cuasidelitos. las fuentes de las obligaciones.JurisLex. como en la contraria: sólo puede reclamarse judicialmente una suma de dinero. "a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona. ® www. obliga. ya del concurso real de las voluntades de especie y no necesariamente en un equivalente monetario (en el dos o más personas. conceptos ya estudiados (cf. Son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se (iv) La ley. como en los delitos y cuasidelitos.

D. delitos (J.JurisLex. La clasificación de Y ahora pasemos a las obligaciones. 13. 2). 88). las obligaciones nacían de dos fuentes manera: principales. III. ser causadas por un delito. Por eso cuando los juristas clásicos se referían a las fuentes la figura del cuasicontrato. Es así como llegamos a los primeros de las obigaciones sus clasificaciones tendían a ser más cuatro elementos contenidos en la clasificación contenida en el enumerativas que sistemáticas: artículo 1437 del Código Civil: contratos. por ‘ex cuasi contractu’ y ‘ex cuasi maleficium’. delito y contrato. y ciertamente en el Código Civil chileno. constituiría el Corpus Iuris Civilis). 44. hay obligaciones que. Ello explica el nivel de sistematización que categorías propias e independientes de las otras. o por el consentimiento. realmente. pueden asimismo asimilarse a las que si 7. o por cierto contrato. 30 . o por una falta (Mod. ® www. tradicionalmente a Pothier. Al se ocupaban de formular teorías generales sino de solucionar hablar de ex cuasicontractu antes que cuasi ex contractu se reifica casos. es decir. D. sin embargo. en la mayoría de los Códigos posteriores. pueden asimilarse a las que lo son. es claro. dejando además una serie de ‘figuras de varias causas’. al codificar Triboniano el derecho reduce a dos especies. o de un delito. Es decir.pr). sino textos propedéuticos a ser utilizados por estudiantes texto justinianeo. o nace de un contrato romano bajo la instrucción de Justiniano (en lo que después (ex contractu nascitur) o nade de un delito (G. entonces. y Justiniano forzó sistematicidad sobre la clasificación pago de lo no debido. cuasicontratos. ya que aquel que da con ánimo de pagar quiere más bien los contratos o como de los contratos. Funktazma Inc. a través de él. 52. influencia en el Code Napoleon y. sin derecho propio. 91). delitos. o por necesidad. sin aclarar cuáles eran éstas. o por la ley. como es posible apreciar. discutida. Se le imputa por derecho honorario. 44. 3. dan una idea que no se encontraba en el jurídicos. Quedamos obligados o por recibir una cosa. pues toda obligación. o por las dos cosas a la vez. El paso siguiente lo dan los eruditos medievales. un jurista francés de una enorme 7. según las figuras de varias causas (G. III. Los romanos por lo general no fuentes de las obligaciones como el contractu y el maleficio. Probablemente por eso Gayo. y obligaciones que. o El quinto elemento (la ley) es mucho más reciente. lo son. y (ii) las Institutas no eran tratados expresiones. de los delitos y como de los extinguir que contraer un negocio (G. sin ser causadas por un Las obligaciones naces o de un contrato. se amplía la clasificación de las fuentes sido. que constituyen encontramos en ese tipo de obras. haber ofrecido una Justiniano. Gayo reconoce que de Gayo: Pero esta especie de obligación no parece que resulte de un La siguiente clasificación es en cuatro: las obligaciones surgen de contrato. o por unas palabras. cuya división fundamental se Gayo fue importante por cuanto. hablando de las obligaciones surgidas del era cristiana. que ‘cuasicontractu’ y ‘cuasimaleficio’ son para aprender derecho. pr). en una obra distrinta cuya rel autoría Las ‘variis causarum figuris’ (figuras de varias causas) de Gayo han es. En la cultura bizantina la demanda por sistematicidad obligación que abarcara todas las obligaciones civiles: sólo tres era más fuerte que en la cultura romana de los primeros siglos de la párrafos más adelante. divididas en dos.cl Gayo formula la summa divisio de las obligaciones de la siguiente Volviendo a Gayo. ‘como de los de las obligaciones: contratos’ (cuasi ex contractu) y ‘como de los delitos’ (cuasi ex maleficio). la tuvo a la vista para formular la más sistemática clasificación que encontramos en las Institutas de Aunque el propio Gayo no pretendía. que transliteran las expresiones ‘cuasi ex contractu’ y ‘cuasi ex maleficio’ Es importante tener presente que (i) Gayo no era un jurista de peso.1. Estas nuevas sino uno más bien obscuro. cuasidelitos.

JurisLex. que irán siendo discutidos a comúnmente gestión de negocios. a la que queda por eso obligado. derecho civil chileno: la declaración unilateral de voluntad. i. está organizado sobre la base de la clasificación tradicional. Los problemas de delitos y que hablar de la ley como una fuente más de las obligaciones es cuasidelitos son estudiados bajo el título de ‘responsabilidad extra. La ley declara al contrato y al delito. tiene derecho para repetir lo pagado" (art. Funktazma Inc. 44 cuasidelito y al cuasicontrato. debe observarse que las categorías (reificadas) de ‘cuasicontrato’ y ‘cuasidelito’ son de contenido específico poco También es un problema incluir a la ley en la clasificación. cuando en Noción de hecho y acto jurídico. fuentes de las obligaciones. Lo que parecen tener en común al menos muchas de ellas es que una persona recibe un beneficio en detrimento de otra. entre dos o más mencionaremos: la oferta en las tratativas preliminares (a ser personas. es una especie estudiada en la Clase Nº 22). pero ahora quiero ver La Universidad’). Pero es claro que no todos los casos en Clase N° 10. dijera: ‘si. sino con negligencia. También volveremos sobre este problema que administra sin mandato los negocios de alguna persona. de la Universidad de Talca. Eso se hará en el curso de Derecho Civil II. pero en realidad poco hay en común entre las distintas Casa Central. Veremos durante el curso algunos casos de ella. y la promesa de hecho ajeno (a ser celebrado otra convención relativa a la misma cosa. pero por ahora sólo las "La comunidad de una cosa universal o singular. la 1437 CC). confunde categorías diversas. Veremos como en algunos "La agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos. figuras incluidas en este apartado.cl realidad es mejor estudiar los cuasicontratos uno por uno y tratar de Objeciones a las categorías tradicionales elucidar sus características fundamentales. porque la claras. con "intención categorías diferentes. En todos estos casos. En primer lugar. ‘Cuasidelitos’ son actos ilícitos que causan daño a otro en ley y los demás elementos de la clasificación funciones en los cuales el actor no actúa con dolo (es decir. El pago de lo no debido: "Si el que por error ha hecho un pago. cometer un error categorial (un error categorial es un error que contractual’. Es importante tener presente que según algunos el artículo 1437 prueba que no lo debía. después de que le han mostrado los diversos edificios entiende como ‘un acto voluntario de la persona que se obliga’ (art. 2304 CC). queda obligada por su sola declaración unilateral de voluntad. Hechos y actos jurídicos los cuales una persona recibe un beneficio en detrimento de otra constituyen cuasicontratos. etc. y la obliga en ciertos casos" (art. ® www. llamada lugares eso generará problemas. De modo inc. la facultad de Derecho. Los cuasicontratos regulados por el Código Civil chileno son: El resto del curso. Es el error que cometería una El caso de los cuasicontratos es más complejo. una parte de cuasicontrato" (art. del Código Civil omite una de las fuentes de las obligaciones en el 2295 CC). 31 . al positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro": art. 6º CC). y corresponden a materia a tratar en cursos siguientes.e. 19). 2286 CC). se de clasificación al comenzar a hablar de los contratos (Clase N° obliga para con ésta. la FACE. es un cuasicontrato por el cual el medida en que parezcan. a pesar de lo dicho. El Código Civil los persona si. sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o estudiada en la Clase N° 11). La clasificación del artículo 1437 es engañosa en tanto sugiere una categoría común que dice algo Contenidos: respecto de la naturaleza de las figuras que incluye.

1453 CC). i. Lecturas Necesarias: Vodanovic. lo importante es el número de partes y no de avaluables en dinero) es importante por cuanto la disponibilidad de personas. cuando. Condiciones de existencia y validez. actos volveremos sobre ella en la (eventual) VI parte del curso. Los actos de familia tienen una art. en terminología alemana. jurídicos que la ley les imputa (actos jurídicos o. 4º del Código Civil incluye pueden ser realizados (a) con la intención de producir los efectos a los contratos). y en consecuencia en cada caso debe. Las razones de esta diferencia son importantes. Éstos se llaman hechos jurídicos. En resumen. en segundo lugar.e. El uso. Funktazma Inc. (ii) hechos jurídicos voluntarios. bilaterales (art. sin embargo. veremos que los contratos (i. 1439 CC). que expresión ‘actos’ en el artículo 1447 inc. no es algunos tienen efectos jurídicos. como el reconocimiento de la filiación a la que se refiere el art. el Por último. mediante Los hechos jurídicos pueden ser: (i) hechos jurídicos propiamente interpretación. hechos naturales a los que el derecho reconoce efectos utilizada (así. Curso de Derecho Civil. la muerte. 32 .cl Clasificación de los actos jurídicos. y Clase N° 6). mientras que los actos jurídicos bilaterales Actos patrimoniales y actos de familia requieren al menos de dos partes. supra. los que se refieren o excelencia es el contrato. Una regulación mucho más marcada y menos disponible que los parte es un centro de intereses (esto ya fue discutido: cf. los más importantes de los cuales son los siguientes: 1438 (y al 1437) se le reprocha tradicionalmente haber confundido el contrato con la convención. 367-380. principalmente afectan las relaciones de familia de una persona. Aunque el artículo 1438 del Código Civil define a una convención como un acto por el cual una parte se obliga para con Clasificación de los actos jurídicos otra a dar. El Código habitualmente usa la expresión ‘acto’ para referirse a los actos jurídicos unilaterales y ‘contrato’ para referirse a los Noción de hecho y acto jurídico bilaterales. Al artículo criterios.JurisLex. negocios jurídicos) o (b) sin esa intención (e.e. regla general en materias patrimoniales. patrimoniales. consistente. jurídicos bilaterales) pueden a su vez clasificarse en uni y Elementos de los actos jurídicos. los que recaen sobre derechos (i) en primer lugar.e. vol. ® www. Ello explica expresiones como "El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato De todos los ‘hechos simples’ que ocurren en el mundo. 186 Dos cuestiones deben recordarse en relación con esta clasificación: CC) y actos patrimoniales (i. 1438 CC). Una parte puede estar conformada por más de una los derechos. es decir. Esta es una clasificación distinta. el nacimiento). no debe confundirse un acto jurídico unilateral con un contrato unilateral. convenciones. Los actos jurídicos unilaterales requieren la declaración de voluntad de sólo una parte. determinarse el sentido en que la palabra ‘acto’ es tales. los actos bilaterales son también denominados homicidio). mientras el bilateral por La distinción entre actos de familia (i. el contrato es un Actos unilaterales y actos bilaterales tipo especial de convención. es por lo menos posible pensar que la (e. la que tiene por objeto crear derechos. hacer o no hacer alguna cosa (art. 1438 CC: "Cada parte puede ser una o muchas personas"). se dice. por ejemplo.g. realizada conforme a otros criterios. Un caso paradigmático de acto jurídico unilateral es el testamento.g. La doctrina tradicionalmente las ha definido como actos jurídicos Los actos jurídicos pueden clasificarse de acuerdo a variados bilaterales que crean. sólo que se ejecuta o celebra" (art.e. pp. modifican o extinguen derechos. i. no es persona y una persona puede reunir en sí a más de una parte (ver aplicable a las materias de familia.

ya de su contenido (en el si su acaecimiento acarrea la extinción o el nacimiento de un caso de los artículos 1708-1709) o de su fecha (1703). pues se entienden que las están perfectos. actos no solemnes (o consensuales) son aquéllos cuyo perfeccionamiento no requiere Las modalidades son de dos tipos (existe una tercera modalidad. el plazo puede ser suspensivo o extintivo. de lo que se trata no es de formalidad exigidas para la Como la condición. En algunos casos (como el ya citado de la incierto al cual está condicionado) o (ii) resolutoria. sujeto al cumplimiento de ciertas formalidades existencia. de un acto o contrato para modificar sus efectos.g. La muerte de cosa de un valor superior a dos unidades tributarias"). y accesorio cuando tiene por objeto garantizar el cumplimiento de otro. Hay dos clasificaciones importantes del plazo: el prohibe la prueba de testigos respecto de un acto que "haya debido plazo puede ser indeterminado si. desde luego. que derecho civil). otra cuestión es la forma de prueba de las obligaciones. pero no para el perfeccionamiento del acto sino El plazo es un hecho futuro y cierto (e. En estos casos. de importancia especial en materia sucesoria): atendiendo a las exigencias legales. si del acaecimiento de ese hecho futuro e incierto Por regla general. por escrito los actos que contengan la promesa o entrega de una o determinado. A medio camino entre estos cuestión. raíces. Esto será tratado en la Clase Nº 17. aunque se sabe que el hecho en constar por escrito" (y el 1709. protocoliza o somete a alguna de las formas ahí indicadas. en el caso del Actos principales y actos accesorios arrendamiento). Pueden existir obligaciones perfectas La condición es un hecho futuro e incierto (e. es decir.g. según validez del contrato. Los actos jurídicos que no son sujetos a modalidades son puros y válidas. Un ejemplo es el contenido en el artículo 1708. 2º CC). en el caso de la compraventa de bienes surgen. de modo 33 . conforme al artículo 1801 inc. los artículos 1802. la escritura pública. de modo indefinido hacia el futuro. si el compraventa de bienes raíces) la ley impone formalidades sin las acaecimiento de ese hecho futuro e incierto resuelve el derecho en cuales el contrato no se perfecciona. producen sus efectos desde el momento en que las incumplen es igualmente válido. derecho. que Chile califique cuya prueba es físicamente imposible. o en cuanto a la extinción de éstos. esta clasificación se hace modo.cl Actos puros y simples y actos sujetos a modalidades Actos solemnes y actos no solemnes Las modalidades son cláusulas accesorias que se le incorporan a Actos solemnes son aquellos cuyo perfeccionamiento está. y 1921. partes han dejado esos pactos sin valor (ver. Un acto es principal cuando subsiste por si mismo. Funktazma Inc. el 5 de Enero de 2015 es un que fija la fecha de un documento privado en el día en que éste se plazo determinado. Puede ser de dos tipos: (i) suspensiva. en el caso de la compraventa. Desde luego. ® www. que especifica que deberán constar que consiste ocurrirá. dos extremos se encuentran los casos en los cuales la ley exige una formalidad. alguien es un plazo indeterminado. por ejemplo. si el nacimiento del perfeccionamiento basta la voluntad de la o las personas que derecho esta en suspenso hasta la ocurrencia del hecho futuro e concurren a ellos. sino para la prueba. Pero un acto posterior de las mismas partes en que éstas simples. o el 1703. para el mundial de fútbol 2002). el formalidad alguna.JurisLex. no se sabe la fecha precisa en que acaecerá. los actos y contratos son no solemnes: para su depende el nacimiento de un derecho (es decir. la muerte del profesor de para otros fines. si también se sabe esto último. ya sea en cuanto a su acuerdo a la ley.g. Las solemnidades pactadas por las partes son. o en cuanto al ejercicio de los derechos que de él (e.

Lecturas Necesarias: Díez-Picazo. 1442 CC). En las próximas clases (NN° 11ss) nos referiremos a estos 1444 CC): elementos de las actos jurídicos en detalle. En los actos jurídicos se distinguen tres tipos de elementos (art. el contrato en principio no existe. aparecen 34 . y las demás que proceden de una obligación En las clases que siguen no se hará la distinción entre elementos accesoria. (e. seria. 414. La distinción es La dogmática tradicional gusta de distinguir entre condiciones de importante porque ‘lo principal sigue la suerte de lo accesorio’.g. 232-239. es decir el contrasto nace puro y simple). manifestada y libre de vicios. i. vol. La acción hipotecaria. Curso de Derecho Civil. etc). que son ‘aquellas cosas sin las cuales [el acto] no produce efecto alguno.JurisLex. parte general. distintos según el tipo de elemento: si se omite un elemento pp. Ducci. 1: pp. prescriben junto con la obligación a que acceden (art. Estos elementos son: (i) Voluntad. de existencia y validez. Elementos de los actos jurídicos cuando la ley las exige. el obligaciones se funda en el voluntarismo. La Como un ejemplo. Derecho Privado Europeo. ® www. Si se omite un elemento de la naturaleza esa omisión no tiene efecto alguno: los elementos de la naturaleza son elementos que se La voluntad es la aptitud para querer algo. cláusulas especiales. un requisito que se vuelve importante cuando el derecho de pero el contrato existirá sin problemas (e. y rigen en silencio de las partes. Funktazma Inc. 397- pueda un inferir que las partes querían celebrar una donación. art. existencia y condiciones de validez de un acto o contrato. (iii) Elementos accidentales son los que se le agregan por medio de Formación del consentimiento en los actos bilaterales. La seriedad de la voluntad es Si se omite un elemento accidental éste ciertamente no existirá. (i) Elementos de la esencia. pacta sunt servanda desplaza a la regla ex nudo pacto non oritur actio. Existencia y validez de los actos jurídicos (I: la voluntad) (ii) Elementos de la naturaleza son los ‘no siendo esenciales en él se entienden pertenecerle. es decir. Este desplazamiento. (ii) Capacidad de las partes. (iii) Objeto. o degenera en otro [acto] diferente. atendido el contexto. 343-347. al hablar de la nulidad y la inexistencia en el derecho civil chileno (Clase N° 18). se omite un plazo. Clase N° 11. si en un contrato de compraventa se omite el precio. pp. 2516 CC). 381-414. y Contenido: La voluntad y su declaración. Derecho Civil. Curso de Derecho Civil. esencial.g. puede citarse el caso de la hipoteca: importancia de esto será considerada más adelante. salvo que. Que la voluntad sea entienden incorporados al contrato aun cuando no haya una seria quiere decir que la declaración querida haya sido hecha con la cláusula expresa que así lo señale. intención de crear un vínculo jurídico. pp. cuando la regla plazo no existe. pp. el acto o contrato no existe o degenera en uno distinto Vodanovic. Lecturas adicionales: Vodanovic. (iv) Causa lícita y (vi) Formalidades. y la consecuentemente adquirida Condiciones de existencia y validez importancia del requisito de la seriedad de la voluntad. 147-156. existente y lícito.cl que no puede subsistir sin éste (cf. sin necesidad de una cláusula especial’. vol. Coing. Fundamentos del Derecho Civil La omisión de un elemento de un acto o contrato tiene efectos Patrimonial.

según él. etc). incluso no sólo a los protección por el derecho. La declaración de voluntad (expresión en la cual debe enfatizarse el segundo elemento. en principio pareciera que nadie debería quedar privado. La declaración de voluntad consta tomados en cuenta al decidir la importancia relativa de la voluntad y de dos elementos: la existencia de una voluntad. es también digna de casos de relaciones jurídicas contractuales. ® www. Esta teoría fue ofrecida particularmente en relación con significativa en materia de interpretación de contratos. incluso eran notorios. relevancia para el derecho no es primeramente la voluntad (y importante en el sentido de que su valor no es accesorio a la accesoriamente su declaración) sino precisamente lo contrario. existencia de una voluntad real concomitante sino que vale por sí la declaración es importante y la voluntad detrás de la misma es misma? (esta distinción. y es la relación que existe entre la voluntad y su declaración. es decir a un contrato entre dos o más partes. (a) Los actos jurídicos son tutelados como cauces para la realización de los intereses de las personas que los ejecutan o Esta teoría significó un importante avance dogmático en el derecho celebran. y a propósito de casos manifestación tiene por objeto sólo hacerla conocida (de modo tal en los cuales disconformidades entre la voluntad y su manifestación que otras cuestiones podrían también hacerla conocida. patrimoniales. surge la idea de que en realidad lo que es de contradiciendo lo declarado)? O es la declaración la importante.e. no el primero) es lo que Díez-Picazo ofrece los siguientes criterios que deben. como veremos. Disposiciones relativas a los vicios del consentimiento (error. de algo que es su declaración: querido. privado patrimonial era el de contrato. incluyendo actos de familia tanto como actos como requisito de los actos jurídicos. y se relacionaba especialmente con la protección de de la declaración. Esto genera un La teoría de la declaración problema. en La teoría de la voluntad el cual la voluntad había ocupado el lugar privilegiado. error en la transmisión de un telegrama. ser caracteriza a los actos jurídicos. Ella significó. Así. el caso veremos en la Clase N° 24). una alteración del aparato dogmático del derecho civil. sin embargo. Las posiciones al respecto han de una letra de cambio puesta en circulación contra la voluntad del recibido tradicionalmente el nombre de teoría de la voluntad y teoría librador. La formulación más detallada de la teoría de la voluntad se debe a Teorías eclécticas Savigny. Durante el ius commune el concepto básico del derecho obligado contra su voluntad. Sobre la base del concepto de declaración de voluntad.cl más claramente y serán estudiados cuando al tratar de la causa jurídicos.JurisLex. fuerza y dolo) no estaban necesariamente vinculadas a la existencia de un ‘consentimiento’. sino toda la teoría de los actos la disconformidad entre la voluntad y su declaración debe ser 35 . La voluntad y su declaración La voluntad debe también ser manifestada. ¿Es la voluntad el concepto básico. lo que puede incluso ocurrir tácitamente. sin embargo. i. Funktazma Inc. era posible reorganizar el (b) La buena fe y la confianza de los destinatarios de una derecho civil sobre la base de una idea que así cubría no sólo a los declaración de voluntad.g. sin embargo. sin embargo. es también de importancia secundaria. La posición de las partes en relación con casos de relaciones patrimoniales. y su exteriorización. mientras su Hacia mediados del siglo XIX. como casos de error (e. las expectativas desarrolladas por terceros.

Ella puede ser tácita.JurisLex. En esta etapa se plantean fundamentalmente dos problemas: (a) el primero es determinar cuándo terminan las 36 . 1707 CC). y ocurre sólo cuando la ley lo dice. debe estarse un término razonable. particular ni se fija tiempo para su restitución. el silencio es silencio. Es menos idealmente. y transcurrido Conocida claramente la intención de los contratantes. (a) La declaración de voluntad no necesita ser expresa. al La aceptación de una herencia puede ser expresa o tácita. y que no hubiera tenido derecho de ejecutar. y es tácita cuando el negociación en el cual las partes harán proposiciones unas a otras heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su intención buscan el máximo de ventaja para cada una de ellas. Así. en la V para que una persona se obligue para con otra es necesario que parte). sin declaración: previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño (art. 2195 CC). Un ejemplo se encuentra en el artículo 1241 del Código Civil: La voluntad toma el nombre de ‘consentimiento’ en los actos bilaterales. Esto es excepcional en el derecho civil chileno. por ejemplo. Existen otros problemas relacionados con la voluntad y su Constituye también precario la tenencia de una cosa ajena. Sólo en algunos casos la ley imputa al silencio efectos diversos: ¿Cual es la posición del Código Civil? Conforme al artículo 1560 Las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos. una de las partes de mala fe en relación a ella? etc. el contrato será precedido por un período de expresa cuando se toma el título de heredero. 1241 CC). Por regla general. también puede ser presunta. ® www. La existencia de más de una parte implica que. 2125 CC). Lo que parece inclinar la balanza claramente hacia la teoría de la En este caso (que se encuentra en la regulación legal del contrato voluntad. con el perfeccionamiento del contrato (o con su fracaso. A esto algunos suman el artículo 1445.cl considerada: ¿es la disconformidad imputable a alguien? ¿estaban Pero la declaración de voluntad no sólo puede ser expresa o tácita. El período de de aceptar. voluntad presunta el caso del comodato precario (que será estudiado en la V sección del curso): Las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública. 1560 CC). Habitualmente se cita como ejemplo de presente en el Código Civil. sino en su negociación (también denominado tratativas preliminares) termina calidad de heredero (art. que será estudiado con detalle más adelante. por regla general. lo que hace aconsejable responder las preocupación central para la teoría de la declaración está también cartas prontamente!). a ella más que a lo literal de las palabras (art. el solo silencio de una persona es interpretada por la ley consienta en esa declaración y que su consentimiento no adolezca como declaración de voluntad (en esta categoría entran los de vicios. Funktazma Inc. si la persona de cuya voluntad se trata realiza actos que Formación del consentimiento en los actos bilaterales de modo claro indican su voluntad de aceptar. no producirán efecto contra terceros Se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio (art. naturalmente). El Código Civil entonces. Pero la protección del tráfico negocial que constituye una abogados. su silencio se mirará como aceptación (art. están obligadas a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace. que dispone que de mandato.

pues La oferta Llevan siempre la condición implícita de que al tiempo de la demanda no hayan sido enajenados los efectos ofrecidos. hubiera incorporado un plazo. la oferta será entre presentes. El proponente puede. celebración del contrato. Las ofertas hechas mediante avisos a personas indeterminadas no son obligatorias para el proponente En la formación del consentimiento deben distinguirse dos (art. en segundo lugar. hoy es pacífica la opinión de que el indeterminadas. por otro lado. Si después de la oferta y antes de la puede inducir a error. notas de precios etc. oferta: (i) Revocación de la oferta. que es un acto por el estar sujeta a una condición meramente potestativa que depende cual la persona invitada acepta la invitación y consiente a la oferta. no indefinido. Por regla general. (b) el segundo es el de determinar qué tipo de en presencia una de la otra. Ese oferta no incorpora cláusulas accidentales (esta distinción fue lapso. de la sola voluntad de la persona que se obliga). Si no se La oferta.g. la oferta puede ser hecha vez hubo alguna disputa acerca de la aplicabilidad de las reglas mediante circulares.JurisLex. la oferta caduca. Esto quiere decir que debe referirse a todas las cosas esenciales del contrato de que se trate. de que La oferta debe ser completa. con el tiempo mínimo que media entre la oferta y la 101 CCom y art. ® www. por último. La oferta puede: (i) tratada en la Clase N°10). esto es. Hay tres clasificaciones importantes del a ser revocada por el oferente. y la aceptación. éstas se entienden incorporadas a lapso durante el cual la aceptación produciría. Una oferta telefónica. catálogos. un refiere a cosas de la naturaleza. sin embargo. es posible agregar a estas categorías la de artículo 99 del Código de Comercio. La formación del consentimiento (c) Oferta a persona determinada/a persona indeterminada. Pero de obligaciones se deben las partes unas a otras antes de la lo contrario no se puede deducir que es una oferta entre ausentes. 105 CCom). si las partes están efectivamente del consentimiento’). que es un acto por el cual una persona invita a determinadas son débilmente obligatorias (su obligatoriedad parece otra a celebrar un contrato. Aunque alguna quiera contratar. 105 inc. hacerse mediante esos avisos Código de Comercio es en ese aspecto supletorio del Código Civil. perfeccionamiento del contrato. si ocurre. sino por el Código de Comercio (arts. es decir.cl negociaciones de las partes y comienza el contrato propiamente aceptación. mejor incapaz. o puede. Las hechas mediante avisos a personas momentos: la oferta. en consecuencia. debe especificar todas las no hayan sufrido alteración en su precio. y de que existan en el cuestiones sobre las cuales el consentimiento es necesario para el domicilio del oferente (art. Tiene que ver. salvo que la oferta su taxi disponible). sería una oferta dicho (este problema se le denomina con la expresión ‘formación entre presentes. la distinción no tiene que ver con el hecho de aceptación el proponente muere. es limitado. revocar la oferta en el tiempo la oferta tácita (e. la La formación del consentimiento no está regulada por el Código oferta puede ser hecha a una persona determinada con la cual uno Civil. 37 . dicho. la la oferta. En esta clasificación es posible distinguir tres categorías: en primer lugar. Aunque su nombre (ii) Caducidad de la oferta. 2º CCom). tiene un período de vigencia. 64 Ley de Quiebras). a personas comerciales a actos civiles. 97-105). Funktazma Inc. y si no contiene cosas accidentales se entiende que la formación del consentimiento y así el nacimiento del contrato. o (iii) extinguirse. conforme al (a) Oferta verbal/escrita. a personas determinadas. (b) Oferta entre presentes/entre ausentes. la hecha por el taxista que recorre las calles con que media entre la oferta y su aceptación. y deja en consecuencia de ser válida (art. sin conocer el medio de comunicación a través del cual ella se hizo. (ii) caducar. es declarado en quiebra o que las partes estén en la presencia del otro.

la aceptación dada por la extinguido está vigente. el consentimiento quede formado. ella se carta es puesta en el correo). mientras que si se hace a personas determinadas conozca (cuando. La aceptación pura y simple de una oferta parte a quien la oferta fue hecha perfecciona el consentimiento. al considerar la aceptación perfecciona el consentimiento cuando tiene algún viso vigencia de la oferta (que la aceptación sea oportuna sólo quiere de irrevocabilidad.cl no es irrelevante: las condiciones de validez. ¿cuándo y propuesta y su aceptación’).JurisLex. En ambos casos. Como vimos. aun vigente perfecciona el consentimiento. y de que existan en el La posición adoptada por el Código de Comercio es la de la domicilio del oferente". la competencia tratándose de ofertas verbales. 102 CCom). luego. y (b) que la aceptación momento clave es que el aceptante puede retractarse antes de sea pura y simple. 98 CCom). Para que. demanda no hayan sido enajenados los efectos ofrecidos. que se aplicará con preferencia al legal. la aceptación no es pura y simple. consentimiento. del artículo 101 (‘dada la aceptación donde se forma el consentimiento si ella es aceptada? El problema […] el contrato queda en el acto perfeccionado’) y el 104. que la (ii) La expedición. cuando la oferta es hecha entre ausentes. (iii) El conocimiento. sin agregar ni objetar nada. se fijan al momento de perfeccionarse el del plazo extintivo a la que estaba sujeta. la legislación aplicable. por ejemplo. especialmente la (iii) Extinción de la oferta. si esa oferta es (iv) La recepción. es necesario: (a) que la aceptación sea oportuna. ofertas contenidas en catálogos o avisos. el mensaje por correo electrónico "lleva siempre la condición implícita de que al tiempo de la del aceptante ha sido recibido en la casilla del oferente). Funktazma Inc. es decir. cuando el proponente no la conozca. la oferta se extingue si la otra parte de los tribunales para conocer de eventuales conflictos suscitados no acepta consecutivamente. es decir. que se limite a aceptar la oferta en comunicar la aceptación al oferente. puede el proponente imponerse un plazo diverso. Según esta posibilidad. Los problemas de tomar la aceptación como oferta esté vigente. mirará como una nueva oferta (art. por el cumplimiento o incumplimiento contractual etc. de que no hayan sufrido alteración en su precio. desde lugar conde el contrato es celebrado. Esta tesis discurre sobre las base de que el consentimiento se forma al momento preciso en que La aceptación la oferta es aceptada. dada la aceptación. Las posibilidades son cuatro: Una oferta que no ha sido revocada ni ha caducado ni se ha (i) La aceptación. por ejemplo. e. si es condicional. que 38 . La oferta se extingue por el cumplimiento capacidad de las partes. cuando la comunicación en la cual decir que ella sea hecha mientras la oferta está vigente). Algunos piensan que el consentimiento debería Hay casos en los que la aceptación pura y simple de una oferta no entenderse formado cuando el oferente conoce la decisión del produce el efecto de perfeccionar el consentimiento: se trata de las aceptante de aceptar la oferta. a las que se refiere el artículo 105 del Código de Comercio. aun cuando éste no la proponente. asimismo. se fijan por el el plazo es de 24 horas (art. con independencia de que el oferente sepa de eso. tratándose de una oferta por escrito. como ya hemos visto. lo que se desprende del artículo 99 (‘El proponente puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de la Ahora bien.g. La regla general es que. Esta posibilidad atiende al momento en el cual la dirigida a personas indeterminadas no es obligatoria para el aceptación es recibida por el oferente. aceptación. y eso dejaría el nacimiento del todas y cada una de sus partes. Si la la oferta es aceptada es expedida por el aceptante (cuando. La contrato a merced de él. ® www. Por eso es posible pensar que la oportunidad de la aceptación ha sido ya tratada. es decir.

en su caso. En estos proceder a la entrega de la cosa en los contratos reales el casos. Pero esta conclusión no se aplica a los contratos solemnes. 1a. El contrato es real cuando. la tradición de la cosa.cl especifica como lugar de celebración del contrato ‘el de la residencia del que hubiere aceptado’ la oferta. cualquiera de las partes ¿Quiere esto decir que cualquiera de las partes puede retractarse podría retractarse sin sufrir por ello ninguna consecuencia.e. a la observancia de ciertas formalidades especiales. la expedición. i. la La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna. otorgamiento de escritura pública) ni a los contratos reales.e. es solemne cuando está sujeto solemnidades que las leyes prescriban. y los requisitos también el problema del lugar donde éste es perfeccionado. la aceptación. el consentimiento formado implica la El problema es que tal retractación podría infligir daños a la otra existencia de una especie de meta-contrato (un contrato sobre el parte. un contrato consensual en virtud del cual las partes se en función del acuerdo logrado con la parte que ahora se desiste. perfectamente formado. 1443 CC). de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. ® www. que pareciera que antes de formalizar el contrato solemne o de exigen la entrega de la cosa para su perfeccionamiento. sin embargo. aunque el consentimiento de las partes esté formado. Aceptada pura y simplemente que sea una oferta vigente el consentimiento es formado. La responsabilidad de las partes durante las tratativas preliminares 2a. el conocimiento. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido. tipos de contratos: 4a. Funktazma Inc. antes de formalizar el contrato o entregar la cosa. Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. que Como el consentimiento formado al final de las tratativas requieren alguna formalidad adicional al consentimiento (e. entonces. para que sea perfecto. No hacer responsable al que se desiste sería contrario al espíritu de 39 . lo que exigidos por la ley son significativamente exigentes: se aprecia en el artículo 104 del Código de Comercio. es consistente con la anterior. recepción) existen en principio. i. que podría haber ya hecho gastos u ordenado sus asuntos contrato). Que la promesa conste por escrito. no hay consentimiento no es relevante aun cuando haya sido contrato. Esta línea de argumentación.g. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época entre las partes? No necesariamente. Es necesario distinguir tres de la celebración del contrato.JurisLex. 1554 CC). sin sufrir consecuencia alguna? Uno podría sostener que aunque no hay contrato entre las partes. y es consensual cuando se Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el perfecciona por el solo consentimiento (art. en su caso). el Código sigue la tesis de la aceptación. y la solución del Código. Las mismas posibilidades (i.e. el preliminares usualmente no cumplirá con todos estos requisitos. se topa con el hecho de que el Código Civil contiene reglas sobre lo que se ha Al determinar cuándo se perfecciona el contrato se soluciona posteriormente denominado el contrato de promesa. obligan a celebrar un contrato (real o solemne. o las tradición de la cosa a que se refiere. es necesaria la que sólo falten para que sea perfecto. Esto implicaría que. artículo precedente (art. el hecho de que demandarse el cumplimiento forzado de una obligación de hacer). como está salvo que concurran las circunstancias siguientes: visto. ¿Quiere esto decir que hay un contrato 3a. (El ‘artículo precedente’ especifica la forma en que puede Si el contrato concernido es consensual. el consentimiento es formado significa que el contrato es formado.

exista de hecho. 248-250. fuerza y dolo como aptas para viciar el consentimiento. irrogados. o cuando ha sido muchos de estos casos nunca habrá contrato dado que una de las obtenida con engaño. 2329 Conforme al artículo 1437. verdaderamente un ‘concurso’ de ambas. Fundamentos. Para que exista un contrato. Parecería absurdo que durante las tratativas preliminares el oferente no pudiera desistirse sin responder por los perjuicios Lecturas Necesarias: Flume. Díez- una vez formado el consentimiento pero antes de perfeccionar el Picazo. Lo cierto El error. El dolo. preliminares es otra manera de fundar esta responsabilidad (cf. es que no cualquier vicio es suficiente para artículo 1437 del Código Civil: la declaración unilateral de voluntad viciar la voluntad y así el contrato. es decir. es necesario que tal concurso real Algunos prefieren hablar en este caso de responsabilidad pre. 18. 176-185. 517-531. en consecuencia. 547-554.cl los artículos 98 (inc. sin perjuicio Contenido: de que las formas excluidas (es decir. sin embargo. 1. El principio de buena fe aplicado a las tratativas casos se dice que la voluntad de la parte afectada está viciada. parte II. una de las fuentes de las obligaciones CC). 259- extra-contractual. Ulp. pp. El Negocio Jurídico. pp. consentimiento de acuerdo al Código) puedan también evitar el Los vicios del consentimiento en el derecho civil chileno. En todos estos contrahendo. Clase N° 9). pp. Vicios del Consentimiento vicios jurídicamente relevantes a sólo tres: error fuerza y dolo. Si bien de acuerdo al artículo (cf. contrato. y el contrato entonces El caso de la oferta en las hipótesis de artículos 99 inc. responsable al oferente que se desiste extemporáneamente. que hacen El estado de necesidad. debe ser reparado por ésta (art. es ‘el concurso real de dos o más voluntades’. del Código de Comercio son habitualmente enumerados como un tipo adicional de fuentes de las obligaciones que no figura en el La verdad. ® www. Curso de Derecho Civil. casuística que comienza en el Digesto (cf. Mazeaud. por ejemplo. Derecho Civil. Ihering se refirió al tema como culpa in violentamente forzada a otorgar el consentimiento. Funktazma Inc. La voluntad. lo que parece poco razonable si se considera que en menos una de ellas ha sido afectada por el error. vol i. Pero los artículos siguientes especifican sólo ciertas formas de error. no hay Clase N° 23). Law of Obligations. supra. 9. refiere el artículo 2329 del Código Civil: Introducción: una casuística dogmatizada Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona. Mazeaud. D. Como la voluntad de una de las partes está viciada. las que no vician el Introducción: una casuística dogmatizada. lo cierto es que el artículo 1451 rápidamente restringe los Clase N° 12. concurso real de voluntades de que habla el artículo 1437. La lesión. final) y 100 del Código de Comercio. 236-237. final y 100 está afectado por un vicio de nulidad. 1437 cualquier elemento que afectara el concurso real de las voluntades constituiría un vicio del consentimiento y así del contrato. es que la teoría de los vicios de la voluntad en el fondo recoge una La fuerza.2) y que fue sistematizada en la baja edad media por la escuela 40 . como uno de esos casos a los que se 268. pp.JurisLex. 415-427. Mazeaud. Las voluntades no concurren realmente cuando al contractual. La cuestión puede ser tratada como un caso de responsabilidad Lecturas Adicionales: Zimmermann. mientras que no tendría que responder de tales perjuicios Vodanovic. o cuando una de las partes ha sido partes se desiste. pp.

Así en los títulos traslaticios de dominio la buena fe supone la regula los tipos de vicio que afecta al consentimiento. 1454 inc. al hablar de la teoría de la error por ignorar un punto de derecho. Es por esto que los Códigos occidentales. que no admite prueba en contrario (art. 1454 inc. Clase N° 1). 1453 probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía. Las disposiciones más claras al respecto se encuentran en las reglas sobre el (cuasicontrato de) El error pago de lo no debido: Los artículos 1452-1455 especifican las formas de error que vician Se podrá repetir aun lo que se ha pagado por error de derecho. a menos de hecho es subdividido en cuatro categorías: error esencial (art. relaciona con el tema ya discutido de la formalidad en el derecho (cf. Dado que nadie puede alegar ignorancia de la ley una vez que ésta La teoría de los vicios del consentimiento está atravesada por una ha entrado en vigencia. ® www. Si bien a partir del misma idea la regla que hace equivalente la alegación de error de artículo 1437 podría pensarse que cualquier vicio que prevenga la derecho con la mala fe en el caso de la posesión: unión real de dos o más voluntades debería acarrear la invalidez del contrato. 1º CC). 1452 CC). 2º CC) y error en la persona (art. 706 CC). Los vicios de que puede adolecer el consentimiento. conocimiento de la ley. Esto se contrato. el hecho como en el derecho (art. el error de Del que da lo que no debe. no se presume que lo dona. tanto en CC). exentos de fraude y de todo otro vicio. Se discute Error de hecho (i): El error esencial también la relevancia del error común. es una consecuencia de la llamada ficción de dogmatizada’. entre ellos desde luego el Código Civil. ello no es de ese modo. mal podría uno alegar que incurrió en un tensión que ya ha aparecido en el curso. supra. 1455 CC). como dice Díez-Picazo. en lugar de persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de ofrecer una simple regla general de la forma ‘el consentimiento enajenarla. por cuanto mientras mayor La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la amplitud se reconozca a los vicios del consentimiento mayor será la cosa por medios legítimos. Funktazma Inc. puramente natural (art. 1451 CC).cl del Derecho Natural. son error. Es. el consentimiento. Serán estudiados en este orden. contenida en el artículo 8 del Código Civil.Pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala Los vicios del consentimiento en el derecho civil chileno fe.JurisLex. como si una de Error de hecho y de derecho las partes entendiese empréstito y la otra donación. 41 . 2299 CC). una ‘casuística Esta regla. y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o viciado produce la nulidad (o invalidez) del contrato. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra. sin embargo. impredecibilidad de las relaciones negociales. En algunos casos particulares. El Código y los comentaristas posteriores han cuando el pago no tenía por fundamento ni aun una obligación clasificado las formas de error de la siguiente manera: primero. 2297 CC). alegación de error de derecho. se dice. error accidental (art. Es manifestación de esta voluntad y de la declaración (supra. como si en el El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento (art. error de hecho y error de derecho (art. Clase N° 11). contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa 1452 CC). error substancial (art. o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata. el Código acepta una fuerza y dolo (art. Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe. luego.

1454 inc. identidad del objeto no está en cuestión. vasija es de oro. sólo aparente y aderezo’). El diferencia entre cualidades esenciales y cualidades accidentales. como dice el Código. Funktazma Inc. aunque se haya errado en la De este modo. si en vino no se agrió. creo que no hay venta (Ulp. 2). El problema. es delimitar la error esencial). o plomo por plata u otro 18. pero de menor calidad a la que Cayo pensaba. sin embargo. vinagre en lugar de vino. sino sobre una de sus cualidades esenciales. plomo por plata). casos. es diversa de lo que se cree. toda vez que hay error en la materia. En este caso no hay desacuerdo sobre la sus calidades substanciales: son accidentales todas las calidades identidad del objeto del contrato (pues si la hubiera sería un caso de que no son substanciales. son disputadas por la doctrina. y realmente consentimiento de los que contratan. 1454 inc. Pero no está claro cuál es la diferencia. La doctrina ha denominado a esta forma de error ‘error substancial’ porque. hay error substancial y así vicio del consentimiento. El pero si el líquido fue producio como vinagre (‘a modo de salsa de consentimiento aparentemente producido fue eso. por lo demás. oro. llamado por algunos ‘error obstativo’ o ‘error vino. si Cayo compra una vasija de bronce pensando que materia. entonces. D. a modo de salsa de error accidental y por consiguiente el consentimiento no esta aderezo. éste recae sobre la substancia de la Las calidades accidentales de la cosas se definen por oposición a cosa objeto del contrato. 1.JurisLex. 18. por ejemplo. y este motivo ha sido conocido de la otra parte (art. 1. pues entonces valdrá la venta (Paulo. ® www. bronce por oro. relativamente claros de la diferencia entre error esencial y substancial. si en ambos casos el error puede ser significativo para la parte que lo sufre (uno podría imaginar casos donde las consecuencias fuera diversas: por 42 .2). principal motivo de una de ellas para contratar. Error de hecho (ii): El error substancial El error de hecho (iii): El error sobre una calidad accidental de la El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la cosa sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato. Si Cayo vende a Ticio vino y Cayo lo compra como En este caso. en los demás viciado. si se vendiese el comprador estimaba. objeto que parezca de plata. no hay error si el vino fue producido como vino y se avinagró. sino cuando esa calidad es el es una masa de algún otro metal semejante (art. El ejemplo a partir del cual la doctrina del error substancial ha sido problema queda claramente planteado si se considera el texto que desarrollado se encuentra en el Digesto: en el Digesto sigue a la afirmación de Ulpiano recién citada: De ahí que se pregunte si hay compraventa cuando no se yerra en De otro modo. obstáculo’ falta completamente el ‘concurso real de voluntades’. si efectivamente hubiera sido oro pero peor de lo que el objeto mismo. hay sino que fue vinagre desde un principio. En los otros casos (bronce por de esta forma de error. Las consecuencias partes quería comprar o vender vino. si la la misma. Ulpiano discurre sobre la base de que la como tendremos ocasión de ver (infra. pues la sustancia es es de oro. Estoy de acuerdo en el caso del vino. lo que está en cuestión es su substancia. como si por alguna de las El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el partes se supone que el objeto es una barra de plata. parece que se ha vendido una cosa por otra. Marcelo escribió que hay compraventa porque se consintió en el objeto. y el comprador entendiese comprar otra (art. por cuanto ofrece ejemplos CC).9.cl determinada. sino en la substancia. 1º). entonces hay error substancial si al menos una de las en realidad no hay consentimiento en absoluto. si el vino se agrió. 1453 Este texto se ha citado en extenso. 10). D. Clase Nº 18).

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ejemplo, que Cayo compra una vasija de plata avaluada en 10 Esto puede dar la siguiente pista para trazar la línea que separa las
creyendo que es oro avaluado en 15, caso en el cual de acuerdo a calidades substanciales de las calidades accidentales, cuando las
Ulpiano hay error substancial. O que Cayo compra una vasija de partes no lo han declarado expresamente: la regla es que no hay
oro que es de tal calidad que vale 9, creyendo que es de calidad tal regla. Si, atendidas las circunstancias del contrato, es razonable
que vale 15, y en este caso no habría error, según Paulo). Lo que pensar que para las partes la calidad X del objeto del contrato era
esto muestra es que la diferencia entre substancia y accidente determinante al momento de contratar, entonces esa calidad es
puede trazarse de dos modos distintos, con resultados diversos: (i) substancial. Esto no depende de la voluntad real de las partes, sino
uno podría decir que la diferencia es subjetiva, es decir, la calidad de los usos comerciales y, hasta cierto punto, del sentido común. El
es substancial si para el contratante que sufre el error resulta inciso segundo se refiere a casos en los cuales para una parte es
substancial, y es accidental si no lo es; o (ii) podría decirse que la determinante una calidad que, de acuerdo al sentido común, no es
substancia es simplemente el material del que la cosa está hecho, razonable esperar que la otra considerará como determinante. La
con independencia de que lo que las partes opinen. El Código no solución no es puramente objetiva (i.e. no depende puramente de la
especifica el modo en que la calidad debe ser evaluada, aunque ‘materia’ de la que está hecha la cosa) y no es puramente subjetiva
hay quienes opinan (como Ducci) que la referencia del Código a ‘la (i.e. no depende puramente de la opinión de las partes).
sustancia o calidad esencial del objeto’ muestra que la calificación
que recibe la sustancia debe ser objetiva (aunque Vodanovic dice, El error de hecho (iv): el error en la persona
sin agregar mayores argumentos, que ‘la calidad substancial y
esencial debe buscarse no objetivamente en la cosa misma, sino El error acerca de la persona con quien se tiene intención de
subjetivamente en la apreciación de las partes’). contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de
esta persona sea la causa principal del contrato.
El inciso segundo del artículo 1454, ya citado, incorpora una regla
que puede dar un indicio de solución: una parte puede elevar una Pero en este caso la persona con quien erradamente se ha
calidad accidental de la cosa a la categoría de substancial, por la contratado, tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en
vía de declararlo así. Por ejemplo, quiénes han sido dueños que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato (art. 1455
anteriores de un libro no puede usualmente considerarse una CC).
calidad esencial de un libro, pero si alguien quiere comprar una
copia determinada porque cree que fue de Andrés Bello puede La regla general es, entonces, que el error en la persona no vicia el
elevar esa calidad a la categoría de substancial, declarándolo. consentimiento. En este caso, sin embargo, el Código parece optar
por una solución más ‘subjetivista’ que en la caso del error
Pero cuidado. El Código no dice, de hecho, que la parte deba accidental: sepa o no sepa la persona con la que se contrató, si
‘declararlo’, sino solamente que el hecho de que se contrata en para la otra parte la persona era determinante el consentimiento
atención a esa calidad esencial debe haber ‘sido conocido por la está viciado. Si la contraparte no sabía (es decir, si estaba de buena
otra parte’. Si el libro es anunciado como la copia del Código Civil fe) ella tendrá derecho a ser indemnizada por los perjuicios que la
de Andrés Bello, y por eso se vende a un precio exorbitante en nulidad del contrato le acaree. Nótese la diferencia con el caso del
relación al precio de una copia equivalente del Código Civil, error accidental, en el cual el Código no reconoce vicio del
entonces puede decirse que aunque el comprador no lo haya consentimiento a menos que la contraparte haya sabido que la
declarado esa calidad es substancial. calidad accidental era determinante para la otra.

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Los contratos en los cuales la consideración de la persona es En el artículo 1576: Normalmente, ‘el que paga mal, paga dos
determinante se denominan intuito persona. Por regla general, los veces’, con lo quiere significarse que un deudor que
actos onerosos no son intuito persona, y sí lo son los actos equivocadamente paga a quien no debía no soluciona por eso su
gratuitos. También se dice que los actos de familia son intuito obligación, y está expuesto a tener que pagar a quien efectivamente
persona mientras los patrimoniales no lo son. Estos criterios deben corresponde (sin perjuicio, naturalmente, de su derecho de repetir
tomarse como guías, pero no son absolutos. Determinar si un acto contra el que ha recibido el pago errado). Si el deudor, sin embargo,
es intuito persona es, por regla general, una cuestión de hecho. Un paga de buena fe ‘a la persona que estaba entonces en posesión
contrato oneroso, por el cual uno encarga a un artista la ejecución del crédito’ el pago es válido (i.e. extingue la obligación), ‘aunque
de una obra, puede ser intuito persona si la razón por la cual uno aparezca después que el crédito no le pertenecía’.
contrata con ese artista es la fama del mismo. El contrato intuito
persona por excelencia es, desde luego, el matrimonio. En el artículo 1013, relativo a las formalidades para el otorgamiento
válido de testamento:
En algunos casos el Código da reglas especiales: así es, por
ejemplo, en el caso del contrato de transacción: Si alguna de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo
precedente no se manifestare en el aspecto o comportación de un
La transacción se presume haberse aceptado por consideración a testigo, y se ignorare generalmente en el lugar donde el testamento
la persona con quien se transige. se otorga, fundándose la opinión contraria en hechos positivos y
públicos, no se invalidará el testamento por la inhabilidad real del
Si se cree pues transigir con una persona y se transige con otra, testigo (art. 1013 inc. 1º CC).
podrá rescindirse la transacción. (art. 2456 CC).
De éstas y otras reglas (e.g. arts. 94 N° 4, 122 inc. 1º, 704 N° 4,
Nótese que el error en cuestión es error en la persona, no en el 2058 CC) pueden extraerse los siguientes requisitos para que el
nombre. Por eso la disposición contenida en el artículo 1057 error común sea excusa: (a) debe ser común, es decir generalizado
(referido a las asignaciones testamentarias) del Código Civil es entre las personas que, en concreto, corresponda; (b) debe ser
simplemente una reiteración de la regla general: excusable, es decir, fundado en una buena razón, atendidas las
circunstancias, y (c) debe ser padecido de buena fe.
El error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la
disposición, si no hubiere duda acerca de la persona (art. 1057 CC). La fuerza

El error de hecho (v): el error común La fuerza puede ser física o moral. La fuerza física es la compulsión
directa dirigida contra la víctima, mientras la fuerza moral es la que
El error puede ser generalizado, en el sentido de que una cantidad se dirige contra ella pero a través de amenazas. Como vicio del
significativa de personas incurren en él por buenas razones. Aquí consentimiento, la fuerza sólo es relevante cuando causa un temor
algunos aplican el aforismo romano según el cual error comunis en la persona contra la cual se dirige. Una fuerza que
facit ius, i.e. (lit.) el error común constituye derecho. Aunque no hay completamente reemplaza la voluntad de su víctima, e.g. porque
regulación general de esta forma de error en el Código Civil, esta una persona toma la mano de otra, inconsciente y con ella firma, no
idea aparece en algunas de sus disposiciones: es un vicio del consentimiento, porque en ese caso no hay
consentimiento que viciar (la solución es equivalente a los casos en
los cuales, dado que la voluntad del autor ha sido completamente
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suplantada y no solamente influida, la dogmática penal habla de Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la
falta de acción). En tanto vicio del consentimiento, en consecuencia, ejerza aquel que es beneficiado por ella; basta que se haya
la fuerza es el temor: empleado la fuerza por cualquiera persona con el objeto de obtener
el consentimiento (art. 1457 CC).
La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de
producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, Nótese además que, conforme a este artículo, quién es el autor de
tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una la amenaza es irrelevante: sólo importa que ella haya sido
fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo formulada con el fin preciso de obtener el consentimiento. En estos
temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus dos puntos la fuerza se diferencia de las reglas contenidas en el
ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. Código para el dolo.

El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las (iii) Los comentaristas tradicionalmente han agregado un tercer
personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para requisito: que la fuerza sea injusta. Que la fuerza sea injusta quiere
viciar el consentimiento (art. 1456 inc. 1º CC). decir que la amenaza en que consiste no debe ser la amenaza de
un acto conforme a derecho. Así, amenazar a la contraparte con
En este artículo se puede apreciar la misma tensión que fue ejercer una acción judicial no es, en principio, constitutivo de fuerza.
discutida en el caso del error: mientras el inciso primero declara que
para apreciar si en un caso hay o no fuerza debe atenderse a las En virtud de este requisito es que algunos han tratado de explicar la
circunstancias del caso, el inciso segundo descalifica, como un regla contenida en el inciso segundo del artículo 1456: el temor
caso de fuerza, a lo que denomina ‘el temor reverencial’. El criterio reverencial es un caso de temor cuyo origen es una fuerza lícita
para la fuerza en el primer inciso es subjetivo, contextualizado: es (así, Vodanovic, p. 423).
necesario atender a la ‘edad, sexo y condición’ de la víctima. El
inciso segundo es abstracto, descontextualizado: el temor El dolo
reverencial nunca es fuerza.
El dolo es definido por el Código Civil como la intención positiva de
Para que la fuerza vicie el consentimiento ella debe cumplir tres inferir injuria a la persona o propiedad de otro (art. 44 inc. final CC).
requisitos, dos de los cuales están expresados en el Código:
Esta definición genérica del dolo se aplica en diversas áreas, y la
(i) Debe ser grave, esto es ‘capaz de producir una impresión fuerte veremos aparecer en tres campos diversos: (i) en la celebración de
en una persona de sano juicio’ (art. 1456 CC). El mismo artículo se actos y contratos, como vicio del consentimiento; (ii) en la ejecución
encarga de dar un ejemplo de fuerza grave: ‘se mirara como una de los contratos, como agravante de la responsabilidad del deudor
fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo que actúa de mala con el objetivo de defraudar a los acreedores
temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus (e.g. art. 2468 N° 1 CC), y (iii) en la responsabilidad extra-
ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave’, aunque contracual, como característica de los delitos civiles (aun cuando en
el artículo no es particularmente útil toda vez que repite la idea de este caso es relativamente poco importante, dado que las
‘gravedad’ de la fuerza. diferencias en el tratamiento de delitos (cometidos con dolo) y
cuasidelitos (cometidos con culpa) civiles no son significativas
(ii) Debe ser determinante, como lo exige el artículo 1457: (véanse, sin embargo, los artículos 2316 inc. 2º y 2317 inc. 2º).

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pero los casos que los romanos inducir a error a la primera. sólo en el segundo caso puede 46 . ® www. Los delitos propios de omisión son aquellos que están Pregunta Labeo: si hubieses desatado.e. tu acción de desatar al esclavo me produce daño. quedarás obligado por la acción de hurto. Esto muestra el contenido ético de la caso de error agravado. mientras los esclavo mío que tenía preso. puede decirse que el dolo es un decirse que actuaste con dolo. art. maliciosa se dirige es víctima.3). D. y que muere a por misericordia debe darse la actio in factum (Ulp. 3. y daban ¿Actúa con dolo una persona que calla una información que él cree este nombre a la astucia. 4. y la respuesta depende de si la liberación del resultado a quien ha omitido actuar si éste tenía algún deber esclavo fue por misericordia o no. La cuestión puede ser relaciones con un enemigo. el problema bien afectado por la omisión. D.7). En el daño pero no hay injuria son casos de dolus bonus. o con un ladrón). si ella es efectiva. por tenido un deber especial de cuidado o de protección respecto del lo cual puede reclamar una indemnización (por daños). no podía hablarse de analizada desde un punto de vista similar al utilizado por la dolus malus. pero por otra parte no puede negarse de honestidad esperados en la conducción de sus relaciones con que el funcionamiento del mercado en una sociedad capitalista otros. Digesto hay diversos casos de dolus bonus: Dolo positivo y reticencia Pero no se contentó el pretor con decir ‘dolo’ sino que añadió ‘malo’ porque los antiguos mencionaban también dolo bueno. si no es por otra razón que porque quiere que ese otro pague. ese sería un caso de reticencia.1. la distinción entre dolo malo y dolo bueno no es agravado porque es voluntariamente causado por otra persona para aceptada. En los delitos impropios de omisión se exige que la persona de cuya omisión se trate haya En este caso. contrataría? Si la respuesta es afirmativa. por ejemplo. y para ello ‘los antiguo’ usaban la expresión dolus dogmática penal en la distinción entre delitos de acción y delitos de bonus. lo que uno podría caracterizar como dolo por omisión.JurisLex. La idea de ‘injuria’ contenida Dolus bonus y dolus malus en el inciso final del artículo 44 debe ser entendida como ‘daño ilícito’ con lo cual podría decirse que los casos en los cuales hay En derecho romano se distinguía el dolo bueno del dolo malo.7. Funktazma Inc. Es La diferencia entre dolo bueno y dolo malo era que sólo en el posible imaginar casos en los cuales no hay duda de que la segundo caso había una acción que no respetaba los estándares reticencia constituye dolo. La persona contra la cual la maquinación noción de dolo (i. de un error (e. comentando a Labeo. y si lo hiciste a Y quien se debate entre la vida y la muerte. dolus malus). habrían llamado de ‘dolo bueno’ hoy no serían considerados dolo: por ejemplo. Cuando esos estándares no eran exigidos (como en las supone y premia asimetrías de información. que si no lo hiciste por es causado por una omisión (por ejemplo. ¿debía darse contra ti la acción de impropios son aquéllos en los cuales un resultado punido por la ley dolo? Y Dice Quinto. cree que la cosa es vino cuando es vinagre).g. 253 CP). El dolo es siempre malo. a un tipificados como tales en la ley (e. quien demanda a otro tiene la ‘intención positiva de inferir injuria al patrimonio de otro’. para que huyese. 3. sobre todo cuando alguien maquinaba que es relevante para su contraparte al punto que si la supiera no algo contra el enemigo o contra un ladrón (Ulp. pero este error es Hoy por hoy. una deuda y que por lo tanto disminuya su patrimonio. 4. consecuencia de la falta de auxilio). En otras palabras: una omisión que es si también puedo hacer uso de las acciones que suponen que deja de evitar un resultado punido por la ley sólo permite imputar tal actuaste con dolo.cl Como vicio del consentimiento.g. porque X omite socorrer misericordia. Otro caso discutido por Ulpiano deja esto en claro: omisión: la dogmática penal distingue delitos propios e impropios de omisión.

y (ii) que sea principal. Pero el error en materia de derecho constituye una presunción de pero no deja de tener efectos. se han aprovechado de él. El problema es. en consecuencia. 1459 CC). con más detalle al hablar del principio general de buena fe (Clase N° 23). 1458 CC). en que la ley presume (y de derecho) el dolo hubieran contratado. aun hasta concurrencia del beneficio que obtuvieron en virtud de él. exentos de fraude y de todo otro vicio. cuando ‘sin él Presunción de buena fe no hubieran contratado’ (art. y puede también demandar a En el caso del dolo por reticencia puede aplicarse la misma regla. y cuando además aparece claramente que sin él no Un caso. debido a que tenía un deber especial de cuidado segundo del artículo 1458: la parte que ha sido víctima del dolo o protección del bien involucrado. y contra las segundas hasta concurrencia del Así en los títulos traslaticios de dominio la buena fe supone la provecho que han reportado del dolo (art. Esto se tratará herederos. En los demás casos es incidental. lo hubieran hecho debe probarse: en condiciones distintas. entonces. El que recibe provecho del dolo ajeno. Para que el dolo vicie el consentimiento. contra las primeras por el total valor de los perjuicios. y sus persona tiene el deber de divulgar qué información. El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes. si el que calló no tenía el deber de divulgar esa información. sin ser cómplice en él. cuando sin él las La regla general es que la buena fe se presume. que sea obra de una de las partes. los que se han aprovechado del dolo sin fraguarlo. Funktazma Inc. es el del artículo 706 inciso final: En los demás casos el dolo da lugar solamente a la acción de La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que cosa por medios legítimos. 706 CC). La regla es la contenida en el inciso mala fe. 2316 CC). sólo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho (art. ® www. La importancia de esta distinción es radica en que El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. aunque hubieran insistido en el contrato. Si el dolo no cumple uno de estos requisitos él no vicia el consentimiento. 1458 CC). que no admite prueba en contrario (art. por lo que el dolo partes. Dolo principal y dolo incidental El dolo es principal cuando es determinante. y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o Requisitos del dolo como vicio del consentimiento contrato. 47 . En los demás debe probarse (art. es decir. se requiere (i) Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe. por ejemplo. cuando su divulgación habría disuadido a la contraparte de Esta regla es repetida por el artículo 2316: contratar. aunque sólo No constituye dolo por reticencia no divulgar una información.cl especial de actuar. establecer cuándo una Es obligado a la indemnización el que hizo el daño. desde luego. puede demandar a la persona o personas que han fraguado el dolo por el total de los perjuicios sufridos.JurisLex. persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla. El dolo es incidental.

La segunda es invalidada. 4.JurisLex. 22. y bajo la influencia de principios cristianos ellos a beneficio del otro. 4. pero ello no Ruán anularon el compromiso. el capitán del Rolf. especialmente en los cuales la caso el que sufre la lesión es el comprador. El tribunal de comercio y. Minus pretium es el que no representa ni la paga por ella. vendedor). una conteniendo los intereses lícitos aceptar. en el segundo es el posición de las partes no es de igualdad. apremiado por el peligro. La Ella es prohibida por la ley: ‘la condonación del dolo futuro no vale’ lesión es enorme (laesio enormis) si el precio pagado por un bien X (art. pero otorgaron. 2 fueron progresivamente eliminadas. o si el adquirente así lo desea. ® www. bahía del Sena y se encontraba perdido. las restricciones oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a contenidas en C. De otro modo la condonación del dolo sería una es más del doble de su valor real o menos de la mitad (en el primer cláusula corriente en los contratos.2). Estas clasificaciones serán estudiadas con detalle más adelante). 44. el capitán de un 1. conforme al art. conforme al art. vol i. una suma de 4000 francos (Mazeaud. 1439 CC) y onerosos y Jurisprudencia Medieval conmutativos (los contratos onerosos son aquellos que tienen por objeto la utilidad de ambos contratantes. La única restricción en este respecto se refería la situación de necesidad más o menos aguda en que se encuentra usura: otra para obtener un contrato beneficioso. Dicho 48 . conforme al art. como remuneración obstan a la subsistencia de la primera. remolcador propuso sacarlo a flote mediante el mediante el cinco por ciento del valor del buque y de su carga. Parte II. en principio. o sea 18. D. Sólo puede. Para entender el concepto de laesio enormis es útil tener a la vista tres momentos en la historia del derecho: El estado de necesidad Derecho Romano clásico y post-clásico El estado de necesidad es una especie de fuerza. 1440 CC. es justo que al ofrecer restituir el precio que han La lesión dado los compradores. la Corte de apelación de y otra los intereses ilícitos. Si tu o tu padre han vendido una cosa por un precio menor que la mitad de su valor. ellos te restituyan le fundo vendido por intermedio de un juez. En el derecho romano post- del servicio. el vapor danés Rolf encalló en la puesto y se pueden reclamar los intereses lícitos (Marc. que sin embargo no cumple con uno de los requisitos establecidos por el Código En el derecho romano clásico las partes eran libres para determinar Civil: no ha sido empleada con el objeto de obtener el el contenido de sus obligaciones de la manera en la que creyeran consentimiento. El contrato particularmente desarrollados por los canonistas. En estos casos una persona se aprovecha de la conveniente.150 francos Marciano opera en este caso con una ficción: las partes han (de oro). Mazeaud y clásico Justiniano introdujo la idea de laesio enormis: Mazeaud. bilaterales (aquéllos en los cuales las partes se obligan recíprocamente. Una caso de estado de necesidad es el siguiente: Se admite que si alguien hubiera estipulado intereses más allá de la medida establecida […] lo añadido ilícitamente se tiene por no El 23 de septiembre de 1886. 1465 CC). Funktazma Inc. luego.29). 228). p. 1441 CC. gravándose cada uno de Durante el medioevo.cl dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra Renuncia anticipada del dolo parte debe dar o hacer. ocurrir en los contratos mitad del justo valor de la cosa (C. acabó por celebrado dos estipulaciones. Lecciones de Derecho Civil. 44. que recibas el La lesión es la disparidad entre el precio de una cosa y lo que se suplemento del precio.

posición que el vendedor. además. En este pagar más del doble por el mismo bien raíz. por ejemplo. pero es claro que lo la negociación de las partes. vendedor si recibe menos de 50. tal que el valor de lo que el uno de los contratantes da al 49 .JurisLex. a desaparecer de las Codificaciones comprador. Leviathan. Y puede ocurrir en contexto. La laesio enormis. (Hobbes. a las partes en un contrato de compraventa de bienes europeas: el Code Civil (art. a rechazar lo que prestaciones. cap. Como la doctrina estaba basada en el texto de En principio. 15). ha de ser enorme. sino extrínseco. depende del acuerdo de las partes. es decir. el ‘justo precio’ no existe con independencia de bien raíz por menos de la mitad de su valor. 150 en el ejemplo. Funktazma Inc. tenía consecuencias poco equitativas: el que se funda sobre un vicio del consentimiento. el BGB no la considera. 1118) la limita a la venta de inmuebles. y en general para todos los contratos. El comprador está protegido si paga más de 200. era una especie de Hidra (la frase La lesión como vicio subjetivo u objetivo del contrato es de Tomasius): cada problema solucionado originaba nuevos problemas. es decir. La lesión en este caso constituiría una aplicación de llamaban el ‘método geométrico’ para calcular la laesio enormis. sin embargo. En suma. en efectivamente ocurrió: la laesio enormis fue reconocida también al los siglos XVIII y XIX. y buscaban métodos alternativos: el comprador. y la teoría de la causa (sobre la que hablaremos en la Clase N° 16). y por consiguiente el justo valor es el que convienen en dar mitad) del valor real de la renta. el vendedor si había recibido menos de la mitad. El comprador está en una peor entonces podría entenderse como una liberalidad. si el que cosa 100. en consecuencia. no parece haber mucho espacio para la lesión enorme: otros casos de compraventa. y para viciar un contrato. alegar lesión enorme si había pagado más del 150% del justo precio. Valga la dolo en el consentimiento del acto en cuestión. Si la disparidad en comprador podía reclamar lesión enorme si había pagado más del las prestaciones no tiene como fundamento el error la fuerza o el doble. severamente restringida se encuentra en otra parte. cuando el objeto es un bien mueble. el comprador puede a ésta. la idea de un precio ‘justo’ independiente de la voluntad no había razón para no aplicarlo generalmente. podía el contrato sería inválido por un defecto parcial de causa. si la renta pagada por el El valor de todas las cosas contratadas se mide por el apetito de las arrendamiento de un inmueble es mas del doble (o menos de la partes. Por ello la lesión enorme tendió. Justiniano. La lesión enorme en el derecho civil chileno El liberalismo y el problema del ‘justo precio’ El proyecto de Código Civil de 1853 contenía una regla general respecto de la lesión: Pero esos problemas eran puramente técnicos. mientras el vendedor Alternativamente. con el advenimiento del intervenir y permitir a la víctima de la desproporción alguna acción liberalismo. es propia de los la laesio enorme fue cada vez más criticada y ha tendido a ser contratos conmutativos. muebles. es posible entender a la lesión como un vicio subjetivo.cl texto sólo permite al vendedor rescindir el contrato si ha vendido un la ortodoxia liberal. ® www. La razón por la cual La lesión como causa de vicio en los contratos. aceptada que fuera en un caso la idea de que un contrato La doctrina del justo precio tenía sentido en el contexto de la puede ser tan groseramente desproporcionado que el derecho debe escuela de Derecho Natural medieval. parte I. dado que el derecho no lo protege a menos que sufra un perjuicio de más de 100. De acuerdo a esto es. El precio de una cosa no es intrínseco mismo puede ocurrir inversamente. el sufre esa disparidad ha la aceptado libremente y con conocimiento. Glosadores y objetivo del contrato consistente en la disparidad de las comentaristas tendían. Y eso de las partes era ininteligible. y puede también ocurrir en otros contratos. la lesión podría ser entendida como un vicio es protegido si su perjuicio es de más de 50.

ni en las que se hubieren hecho por el El que suministrare valores.cl otro no llegue a la mitad de lo que el otro reciba de él. fuerza o dolo. sino en el caso de haber sido obtenida por fuerza o está dicho. 1888 CC). 1891 CC). ya sea que se pacta la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por tasa fija o variable. Simulación. y en el de lesión grave a virtud de disposiciones consentimiento. podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de la primera.010). 1630 Proyecto de CC de (v) En la cláusula penal. de cualquier manera que sea. como equivalente a lo que por la otra siguientes que también se referían a la lesión. Este caso es interesante porque tiene un tipo penal propio. interés que exceda del máximo que la ley permita estipular. Y no se entenderá haber perjudicado en más de la mitad de su cuota (art. 472 CP). y podría ser considerada testamentarias de que no se tenía noticia al tiempo de aceptarla. habido tal intención sino cuando se mencione específicamente las cosas o cantidades que se donan (art. Esta regla se extiende aun a los asignatarios que no tienen la libre administración de sus bienes. ella siempre ‘cabalgaría’ sobre otro vicio del dolo. y la pena consiste asimismo en el pago de reglas especiales sobre la lesión en los siguientes casos: una cantidad determinada. según las mismas reglas que los contratos. a un ministerio de la justicia (art. con la misma salvedad anterior: inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. i. Reserva mental. en virtud del artículo 1900 del grados (art. Se entiende por lesión grave la que disminuyere el valor total de la Clase N° 13. una vez hecha con los requisitos legales. final. al menos como un vicio La aceptación. 5 inc. podrá rescindirse por lesión enorme (art. La voluntad. 1348 CC). El justo precio se refiere al tiempo del contrato (art. 1234 CC). no constando La rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido haber intención de donar el exceso. incluyéndose (i) En la compraventa de bienes raíces. 50 . que hace aplicables a ésta las reglas de la compraventa. Este límite de interés se denomina interés ella. como evidencia de tal vicio. el contrato de compraventa ésta en él (art. El vendedor sufre lesión enorme. cuando el justo precio de corriente que rija al momento de la convención. 1544 CC). como rescindirse. ® www.JurisLex. Código. Funktazma Inc. será castigado con presidio o reclusión menores en cualquiera de sus (ii) En la permuta de bienes raíces. voluntad declarada y la real) (iv) En la partición de bienes: Contenidos: Las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y Declaración iocandi causa. 1889 CC). ‘lesión’: Cuando por el pacto principal una de las partes se obligó a pagar En el Código Civil este artículo fue eliminado. junto a los artículos una cantidad determinada. error. aunque el Código no usa la expresión 1853).e. Fuera de estos casos se ha estimado tradicionalmente que la lesión (iii) En la aceptación de una asignación hereditaria: no tiene aplicación en el derecho chileno. y el No puede estipularse un interés que exceda en más de un 50% al comprador a su vez sufre lesión enorme. cuando el precio que recibe es (vi) En el mutuo con interés. El Código incorpora parte debe prestarse. del cual No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las carecen los otros: ventas de bienes muebles. Ley 18. no podrá objetivo. Desacuerdo consciente entre la asignación en más de la mitad (art. Si se considera que la lesión es un vicio subjetivo. máximo convencional (art.

En el caso de los lo que declara no es lo que realmente intenta (reserva mental).cl consecuencia derecho a ser indemnizado en los perjuicios que ha Lecturas Necesarias: incurrido para beneficiarse con la declaración. que ver con la plausibilidad objetiva que. simulación es el acuerdo consciente. entre las partes en torno a la voluntad real. Del mismo modo. prescindiendo del entre el declarante y el supuesto beneficiario. reserva para sí el hecho de que distinta de la declarada en el acto o contrato. 471 podría rodear a mi declaración. ® www. Éste es recursos y al final lo logra). actos unilaterales. Es útil considerar tres posibilidades: (a) una de las partes o ambas declararon algo sin seriedad (declaración iocandi La reserva mental es la mantención en secreto de una intención causa). y simulo vender el bien a un amigo ellas no obligan al que las hace. Funktazma Inc. parta juzgar su validez. El problema puede plantearse que después lo vende a mi cónyuge. uno un caso de simulación en perjuicio de terceros. Esto dejaría un margen para que N° 2 CP). pero no declarado. en la cual el negocio simulado persona a quien va dirigida cree que ella es seria e incurre en (perfectamente legal. Dependiendo de las circunstancias.g. a sabiendas. y (c) actos bilaterales. La simulación en perjuicio de terceros es un delito criminal (art. pues ambas partes. En estos casos una o las dos partes quisieron algo distinto de lo Reserva mental que declararon. declaran algo que no es deseado de otro modo habría simulación o declaración iocandi causa (en los por ninguna de ellas (simulación). por lo general. no cabe la simulación). con el objeto de ejemplificar un punto de derecho. en atención a ella (e. para que declaraciones hechas con seriedad La regla general es más fácil de enunciar que de aplicar: el contrato no lo sean. de común acuerdo. en el cual uso un podría imaginar dos tipos de soluciones: (a) podría insistirse en que medio legalmente impecable (la compraventa de un bien de mi la seriedad no es un concepto puramente subjetivo sino que tiene propiedad) para alcanzar una finalidad ilícita (defraudar a terceros). Por regla general la reserva mental no produce efectos jurídicos. El contrato ha fundado alguna especie de responsabilidad extra-contractual disimulado debe ser evaluado en sus méritos. Elemento central de la declaraciones faltas de seriedad. prohibición del artículo 1796. a la inversa. o una promesa La simulación es la declaración común y a sabiendas de una claramente desproporcionada (si gana el candidato X renuncio a mi voluntad que no existe. yo simulo un contrato de compraventa de ese bien con parece imposible que invente. Un Simulación contrato hecho entre el profesor de derecho civil y un estudiante. Ella atiene por objeto. En este caso una persona hace una declaración sin seriedad. pero el inventor invierte tiempo y un amigo con el objeto de evitar que el bien sea rematado. sin perjuicio Declaración iocandi causa de que pueda ser causa posterior de incumplimiento contractual. (b) podría sostenerse que la declaración en estos casos simulado es siempre nulo por falta de voluntad seria. (b) una parte. Así.JurisLex. declaraciones que fueron hechas sin seriedad fueran jurídicamente válidas y. quien tendría en simulado. en principio) se usa como fachada para cubrir gastos etc. La distinción entre contrato 51 . Por lo tanto. y la de simulación en fraude a la ley. por ejemplo. como veremos. el caso imaginado por el negocio verdadero (ilegal). si yo quiero La regla es más fácil de invocar que de aplicar: las declaraciones vender un bien a mi cónyuge recurro a la simulación para sortear la faltas de seriedad no son jurídicamente relevantes. En este caso hay un ejemplo cuando la declaración no es claramente falta de seriedad. la reserva mental sólo puede ser unilateral. si yo se que me Vodanovic: declaro que pagaré un pasaje internacional a un demandarán ejecutivamente y embargarán un bien de mi inventor que considero loco si consigue inventar algo que a mi me propiedad. dadas las circunstancias. trabajo y me voy a vivir a las montañas’) son ejemplos de cometer fraude a la ley o a terceros.

Respecto de terceros es necesario hacer una La capacidad de goce es. cualquiera que sea su edad. en la segunda las partes quieren celebrar un contrato Derecho Civil. Esta definición entre mi amigo y mi cónyuge. gremios. cuando no se establecimientos cualesquiera que no sean personas jurídicas (art. gremio o establecimiento no ‘sea persona jurídica’ significa que no tiene capacidad de ser titular de derechos y obligaciones. 282-291 (§§148-155). pp. 1º CC). Hoy la capacidad de goce es común a todos los Clase N° 14.JurisLex. la aptitud legal para ser titular distinción. Funktazma Inc. 437-445 (248-256). y usan a éste para cubrir al primero (como en el primer ejemplo. el contrato entre mi cónyuge y yo mezcla (más adelante veremos si con razón o sin ella) las ideas de debe ser analizado en sus términos. y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero (art. Divídense en Contenido: chilenos y extranjeros (art. alguno (como en el ejemplo anterior de simulación en perjuicio de 39-44 (§§18-20).cl simulado y contrato disimulado apunta a la distinción entre Capacidad de goce y de ejercicio: ¿dos especies de un género? simulación absoluta y relativa: en la primera. el contrato La capacidad tradicionalmente se define como la aptitud legal para de compraventa entre mi amigo y yo es nulo. estirpe o condición. entonces. es decir la aptitud legar para ser titular de simulado. 55 CC). las partes fingen celebrar un contrato pero en realidad no quieren celebrar contrato LecturasNecesarias: Figueroa: El Patrimonio. para llevarlos. ® www. Entre las partes se aplica la regla general anterior: no tiene efecto alguno. es decir. sexo. en definitiva. no producirán efecto contra terceros. y en este caso será nulo por ilicitud del objeto (art. Se confunde. aptitud legal para ejercer esos derechos y obligaciones. distinto del simulado. según si éstos están de buena o de mala fe (la mala fe de derechos y obligaciones. prescindiendo del contrato capacidad de goce. al mercado y transarlos. de fraude a la ley). 52 . En la simulación relativa se plantea el problema de los efectos del contrato simulado entre las partes. Que una cofradía. entonces. el acto simulado es válido y produce todos sus efectos. La capacidad: de goce y de ejercicio: En el ejemplo anterior de simulación relativa. 1707 CC). 27-30 (§§ 4-9). en definitiva. Frente a terceros de personalidad jurídica. Vodanovic. Son incapaces de toda herencia o legado las cofradías. La capacidad: de goce y de ejercicio. pp. según la metafísica de cada cual) capacidad de goce. por un lado. y respecto de Capacidad de goce terceros. desde el punto de vista del derecho buena fe. la CC). con la consiste en conocer el hecho de la simulación). que X sea reconocido como persona significa que el derecho le Este es el principio recogido por el artículo 1707 del Código Civil: reconoce (o le concede. cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura. es decir. Existencia y validez de los actos jurídicos (II: la miembros de la especie humana: capacidad) Son personas todos los individuos de la especie humana. así como el contrato ser titular de y ejercer derechos y obligaciones. o Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas. ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz 963 inc. Es por consiguiente una tautología la contenida Las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo en el artículo 963 del Código Civil: pactado en escritura pública. 1796 derechos y obligaciones con la capacidad de ejercicio. Curso de terceros).

En cuanto ‘incapacidad’ a secas) se fundamenta en el hecho de que algunas al inicio de la personalidad: personas (es decir. si vive. sobre las aptitudes intelectuales y cognitivas de la contraparte. es decir. ignorándose se fundan en la suposición legal de que. las personas que se sí misma. encuentran en esas circunstancias son generalmente incapaces 2º CC). o que perece antes de tiene capacidad de ejercicio’. aun estando Hoy los conceptos de personalidad y de capacidad de goce. la de las incapacidades La capacidad de ejercicio (la única que el Código llama ‘capacidad’) especiales. Por consiguiente. Algunos consideran la existencia de otra categoría. sin embargo. que se producía por aptitudes suficientes como para cuidar sus propios intereses. Funktazma Inc. caso. embargo. la del art. Las especies de incapacidad Se presume muerto el individuo que ha desaparecido. la incapacidad se mantiene. 95 CC) fue derogada por la Ley 7. natural o presunta. ® www. En realidad estas ‘incapacidades’ son ‘prohibiciones es la regla general: ‘toda persona es legalmente capaz. 1447 inc. La razón por la cual éstas no son verdaderos casos de incapacidad es que la prohibición que la 53 .612 de 1943. El tráfico negocial sería extraordinariamente difícil. para realizar actos jurídicos respecto de sus patrimonios. 78 CC). a menos que estén en alguna otra causal de Capacidad de ejercicio incapacidad). son perfectamente sinónimos. Legalmente. 1445 inc. de hecho posea esas aptitudes consecuencia. se reputará no Ella obligaría a toda persona. Está definida en el artículo 1445: Las incapacidades contenidas en el artículo 1447 (que veremos) La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por son incapacidades generales. esto es. si la regla fuera algo así como ‘todo el que tiene suficiente aptitud intelectual y cognitiva suficiente para velar por sus intereses La criatura que muere en el vientre materno. 1446) y luego especifica especies de incapacidad. las personas de menos de 18 años son incapaces y los mayores capaces. aun cuando excepcionalmente la persona. y profesión solemne en un instituto monástico. Código formula un a regla general (ya vista. final CC). conforme al antiguo algunos mayores de esas edad carecen de ellas. en tales circunstancias. 1446 CC). una persona carece de las aptitudes intelectuales o cognitivas del 80 CC). aun cuando una regla de esa estar completamente separada de su madre. sin separarse completamente de su madre. por ejemplo. sin art. antes de contratar a llegar a un juicio haber existido jamás (art. sobrevivido a la separación un momento siquiera. el La persona termina en la muerte natural (art.JurisLex. La única excepción a (algunas personas de menos de 18 años tienen. al intereses. y verificándose las condiciones que van a expresarse (art. En la mayoría de los casos. en en alguna de esas categorías. y existiría siempre la posibilidad de que el juicio que una persona se En cuanto al fin de la personalidad: ha formado fuera diverso del juicio al que después (discutiendo sobre la validez del contrato) llegue el juez. 74 CC).cl Sólo comienza con el nacimiento (hay una regla especial para el La incapacidad de ejercicio (que en adelante será llamada nasciturus) y termina con la muerte. La capacidad de ejercicio es la aptitud legal para ejercer derechos y Incapacidades y prohibiciones legales contraer obligaciones. esta sinonimia completa (la muerte civil. o que no haya naturaleza sería la más fiel desde el punto de vista de la ratio legis. y sin el ministerio o la autorización de otra (art. embargo. algunos sujetos con capacidad de goce) no tienen la aptitud intelectual o cognitiva suficiente para velar por sus La existencia legal de toda persona principia al nacer. excepto legales que la ley ha impuesto a ciertas personas para realizar aquellas que la ley declara incapaces’ (art. ciertos actos’ (Art.

que podrían ser defraudados por esta vía. Conforme al artículo 141. ni prometer gravar actos realizados por personas que sufren incapacidad absoluta son o enajenar. entonces. es decir. 142 inc 1 CC). En consecuencia. Clase N° 18). determinados por las leyes (art. 1447 inc. actos o contratos sobre el patrimonio del pupilo en los incapaz no puede realizar acto de administración de su patrimonio cuales él personalmente o cualquiera de las personas nombradas alguno. pero sólo para facilitar su prueba). una resolución judicial (ésta puede ser solicitada en el caso del demente. si la persona tiene artículo 412 impone al tutor o curador (quien representa a un pupilo esas aptitudes pero no completamente desarrolladas o incapaz) de realizar. 54 . podrán ser declarados bienes familiares y se regirán por darse a entender por escrito son incapaces absolutamente en las normas de este párrafo. realizar el contrato Son absolutamente incapaces los dementes. la persona en esas circunstancias o condiciones carece completamente de las facultades cognitivas e intelectuales Así. por lo que no es necesario que lo declare así matrimonio (art. 1. cónyuge no propietario (art. Funktazma Inc. como La incapacidad puede ser absoluta. caución (art. El inmueble de propiedad de cualquiera de los cónyuges que sirva El impúber es el hombre menor de 14 años y la mujer menor de 12 de residencia principal de la familia. Pero la patrimonio. 1447 inc. tanto el demente como el sordomudo que no puede guarnecen. sino como una manera de proteger los intereses del pupilo. los impúberes y los de compraventa entre ellos. y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos.JurisLex.cl ley impone a ciertas personas de realizar ciertos negocios no tiene Incapacidad absoluta y relativa como fundamento la falta de aptitud cognitiva o intelectual de éstas para realizar esos actos. algunas incapacidades especiales son: (i) la prohibición que el necesarias para administrar lo suyo. prohibe el contrato atendiendo a la aptitud del tutor o curador. Luego el artículo 142 establece una prohibición: Adelantando materia a ser discutida más tarde (cf. o relativa. es claro que el sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. (ii) el artículo Incapacidad absoluta 1796 prohibe a los cónyuges no divorciados perpetuamente. y los muebles que la (art. Aquí. bajo en ese artículo tenga interés. nuevamente. el absolutamente del pupilo. 3). a casos en los Son también incapaces los menores adultos y los disipadores que cuales la ley prohibe de modo general a una persona administrar su se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo. si la ley la dispone por cuanto veremos. 2 CC). Es claro que en este caso la ley no ciertas condiciones. nos referimos a incapacidades de ejercicio generales. sino con la autorización del nulos de nulidad absoluta (art. Incapacidad relativa Cuando hablamos de incapacidad. 141 inc 1 CC). en virtud de la representación legal que tiene desarrolladas imperfectamente. ® www. 1682 CC). y no admiten los llamados bienes familiares. y al padre o madre y al hijo sujeto a patria potestad. los No se podrán enajenar o gravar voluntariamente. y (iii) la que afecta a la administración de Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales. 26 CC). cualquiera sea el régimen de bienes del atención a ese estado. el relativamente incapaz puede realizar ciertos actos. en ciertas circunstancias. incapacidad de las personas a que se refiere este inciso no es absoluta. sino la protección de otros bienes. interés protegido por la ley es el de los acreedores. los bienes familiares.

gastos Clase N° 15. El concepto de disipación se ha aparecen como cuestiones completamente diversas: la de goce es extraído tradicionalmente del artículo 445 del Código Civil: la posibilidad de adquirir derechos y obligaciones. 251 CC) aunque sufre de algunas indisolublemente vinculado a la personalidad. no existe al momento de deferirse el legado). es En estos casos. Si el patrimonio es entendido como necesariamente mujer mayor de 12 años y menor de 18. aunque sin afectar el resto de sus conforme a esta manera de entender esta noción. debe ser posible. entonces la capacidad de goce y la de ejercicio incapacidad por disipación). conforme al cual una persona puede Los disipadores que se hallan bajo interdicción de administrar lo dejar un legado para fundar una fundación (que por definición. puede también ser entendido de modo relativamente ‘objetivo’. a diferencia de los dementes. es decir. patrimonios dentro de un patrimonio. un patrimonio) y de patrimonios sin titular. donaciones cuantiosas sin causa adecuada. género? El objeto debe existir o al menos esperarse que exista. más adelante en el curso de derecho civil. de patrimonio es separada completamente de la idea de la constitutiva (es decir. y la una persona. Pero el patrimonio limitaciones como las contenidas en el artículo 254 del Código Civil. más de la ley además a terceros que contratan con el menor adulto. industrial puede administrarlo. Existencia y validez de los actos jurídicos (III: el ruinosos. sin estar necesariamente vinculado a una y sólo una persona. suficiente hábil como para formarse un peculio profesional o Lo que hace del patrimonio una unidad no es una persona. entonces la forma tradicional de entender menor adulto tengan valor. tiene capacidad de ejercicio. que se rige por reglas separadas). 445 CC). en la medida en que no sólo puede tener. profesión o industria’ (art. suyo son. La idea de que la capacidad incluye a la de goce y a la de ejercicio La cosa o el hecho debe ser determinado o determinable. Funktazma Inc. bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo empleo. Si la noción declaración judicial. sino una bienes (en general. 250 N° 1 CC). entonces. El juego habitual en que se arriesguen porciones considerables del patrimonio. Las La disipación deberá probarse por hechos repetidos de dilapidación diversas teorías sobre el patrimonio serán estudiadas en detalle que manifiesten una falta total de prudencia. un peculio es algo así como un patrimonio finalidad. ® www.JurisLex. 2º del Código Civil. autorizan la interdicción (art. en consecuencia. han de ser ejecutados (i) con las formas de capacidad o incapacidad tiene pleno sentido: en la autorización de su representante legal. El peculio goce. La cosa debe ser comerciable. patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones que… tiene Objeto lícito. y que como tal está profesional o industrial’ (art. 55 . sino que puede profesional o industrial del menor adulto está conformado por ‘los administrar un patrimonio.cl El menor adulto es el hombre mayor de 14 años y menor de 18. como el caso del artículo 963 inc. Protege dentro de patrimonios (una persona puede tener. la de ejercicio es la titularidad para administrar un patrimonio. incapaces en virtud de una entonces. en efecto. El Si el objeto es un hecho. sin declaración judicial de interdicción no hay personalidad. o (ii) en relación a los bienes medida en que X puede tener un patrimonio. El menor adulto ‘se mirará La doctrina civil francesa clásica. Esto explica los casos de peculios. propio o ajeno. objeto) Contenido: ¿Capacidad de goce y de ejercicio: dos especies de un Concepto y requisitos del objeto. afirma que el patrimonio como mayor de edad para la administración y goce de su peculio es un atributo de la personalidad. oficio. Tal resolución judicial es. la ley supone que si el menor adulto ha sido lo decir. está vinculada a una manera de concebir el patrimonio. tiene capacidad de que conforman su peculio profesional o industrial. Para que los actos del vinculado a una persona.

y si llega a existir. porque el bosque se quemó). salvo que se exprese El objeto debe existir o al menos esperarse que exista lo contrario. 1440 CC). ® www. es decir. Un contrato sobre una cosa que no existe. el contrato Gonzalo: Curso de Derecho Civil. obligación. entonces nunca habrá Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más habido contrato. hacer o no hacer. es necesario que ese hecho (lo que incluye la es perfecto desde el momento en que se perfecciona. Los casos de objeto llama aleatorio (art. El Código se abstención. cuando cada una de las partes referencia es al objeto de la obligación. es por regla general conmutativo y está sujeto a la condición Conforme al artículo 1461. (ii) refiere a este caso cuando trata del contrato de compraventa. Al hablar de ‘objeto’ del acto jurídico. Fundamentos. 1813 CC). por ejemplo. que el que una que se trata de hacer o no hacer (en estos casos el Código (por ejemplo) compró el bosque asumió el riesgo de que el bosque Civil habla de ‘hecho’). se entenderá hecha bajo la condición de existir.e. Si el objeto del contrato es una cosa. pero se espera que exista (un bosque Vodanovic. y si el equivalente La regulación del objeto es donde más claramente son apreciables consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte (art. entonces. El objeto de la obligación. son todos prohibiciones legales de realizar determinados actos por diversas razones. los requisitos del objeto son diversos suspensiva de que la cosa llegue a existir. algo que no existe todavía. la regla es de aplicación general: La venta de cosas que no existen. hacer o no hacer’. Funktazma Inc. y (iv) ser lícito. se traza de la siguiente manera: por otro lado. un precio mucho menor). se encuentra en suspenso Concepto y requisitos del objeto mientras la cosa no existe. pero se espera que exista.cl embargo. El objeto del acto lo constituyen las obligaciones y que ha sido mencionada al hablar de la lesión enorme (cf. ésta llegue a no existir (pagando. ilícito. pues lo que se compra no es el bosque sino la suerte. se los límites legales a la libertad contractual. 12). Si el objeto es celebrarse. (iv) lícito. pero se espera que existan. En algunos casos. La validez del contrato. de hecho. 284-292. sin 56 . Curso de Derecho Civil. (iii) moralmente posible. Figueroa. que se vende ‘en verde’ por ejemplo). las partes pueden estar interesadas en contratar sobre Lecturas Necesarias: Díez-Picazo. El mero uso de la cosa disponible el contrato entrará en vigor. la El contrato oneroso es conmutativo. pp. si la cosa nunca llega a existir (por ejemplo. pero físicamente posible. Esta regla tiene una complicación en el caso de los contratos Es costumbre distinguir el objeto del acto jurídico del objeto de la aleatorios. 1460 CC). 197-214. 445-470. se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. la obligación de no hacer) sea (i) determinado. Clase N° derechos que en virtud de él se crean. entonces una vez que esté cosas que se trata de dar. (ii) ser comerciable. Pero podría ser el caso para el caso de que el objeto sea una cosa que se trata de dar o de que las partes contrataron sobre la suerte. se entiende realizado bajo la condición de que las cosas lleguen a existir. En este caso el contrato tiene un objeto real al momento de (iii) ser determinado o determinable. entonces el contrato carece de objeto. es ‘una o más cosas que se trata de dar. Si la cosa objeto del contrato no existe al momento de celebrarse éste. debe (i) existir o al menos esperarse que exista. vol ii. y un hecho. o su tenencia puede ser objeto de la declaración (art. pp.JurisLex. pp. La distinción entre contratos aleatorios y conmutativos. sin embargo. i. En estos casos.

¿Puede ser. y el deudor queda libre de ella. en que son cosas normalmente aunque no determinado.g. o el de uso y En la obligación de género. sin embargo. se aplica a actos cuyo objeto es genérico. cosas estaría viciado por defecto del objeto. sin permiso del juez que cuando éste es un hecho (i. tener un objeto de calidad indeterminada. son diferentes.JurisLex. el contrato debe especificar la cantidad o al menos contener reglas o datos para hacerlo. 589 CC) y los bienes destinados al culto divino (art. (b) si la cosa es Hay un objeto ilícito en la enajenación: genérica. menos mediana’. no Las cosas no comerciables son las que están fuera del comercio menciona la calidad de las cosas debidas genéricamente. una obligación de hacer o no hacer). 819 CC). resumiendo: (a) si el acto recae sobre una especie o Los casos del artículo 1464 son también cosas incomerciables: cuerpo cierto. 1509) que la calidad es ‘a lo persona. La cantidad puede ser incierta siempre que el acto o contrato contenga reglas o datos La cosa debe ser comerciable que permitan determinarla. conforme al artículo 334 CC. 57 . 1468 CC). desde luego. 1464 CC). al menos en cuanto a su género. (iii) los bienes nacionales de determinadamente ningún individuo. uso público (art. Esta última regla. sin embargo. el acreedor no puede pedir habitación. y los veremos que más adelante. 1509 CC). Un acto jurídico cuyo objeto sea cualquiera de estas calidad a lo menos mediana (art. es decir. Funktazma Inc. por lo que no es necesario (aunque es útil) que se declare expresamente. Este humano. el derecho de alimentos. 585 CC).e.cl La naturaleza aleatoria del contrato puede simplemente ‘aparecer’ Cosas determinadas de la naturaleza del contrato. es claro que. el hecho cuando el objeto es un hecho) debe ser determinado. art. El Código no exige expresamente la determinación del objeto 4º De especies cuya propiedad se litiga. con tal que sea de una 586 CC). determinable? Aquí es importante recordar comerciables. (ii) los personalísimos (e. Sin embargo. conforme al art. debe indicarse en el acto cuál es la cosa sobre la que se contrata. a menos que el Hechos determinados juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. (c) pero el acto no puede 1º De las cosas que no están en el comercio. 3º De las cosas embargadas por decreto judicial. Son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición La cosa o el hecho debe ser determinado o determinable potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga (art. 3 y 4 suficiente del hecho al que una de las partes se obliga. Ellas son (i) las cosas comunes a todos los hombres vacío lo soluciona el artículo 1509 del Código: (como el alta mar. el acto debe contener una especificación 1 y 2 son casos ya vistos de cosas puramente incomerciables. entregando cualquier individuo del género. Entonces. porque si no dice nada al 2º De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra respecto el Código presume (art. conoce en el litigio (art. para que la declaración de voluntad tenga un objeto. El artículo 1461 exige que las cosas objeto de un contrato sean determinadas. ® www. El artículo 1461. Ellos plantean problemas especiales. éste debe estar determinado.

Es importante distinguir dos Si el objeto es un hecho. Esta disposición debe leerse teniendo a la vista el artículo 10 de derecho público. indicar ciertos cuerpos normativos que son claramente leyes. Es posible. De la imposibilidad física se dice tradicionalmente: (i) que las partes no pueden realizar aun cuando entre ellas estén en que debe ser absoluta. y (ii) Todo lo que contraviene al derecho público chileno debe apreciarse históricamente (hoy es posible viajar a la luna). ya por un hecho voluntario (no la buenas costumbres. 1462 CC). a Houdini. en que la pregunta es si dadas las reconocida por las leyes chilenas. y moralmente imposible el prohibido por las leyes. Es físicamente imposible el que es contrario a la que es real. a David Copperfield. Funktazma Inc. el objeto debe ser lícito. hacer o no hacer) que es determinado. objeto queda entregada a la sola voluntad de la persona que se obliga. o social. posible y lícito (en sentido final). estricto).cl La idea que hay detrás de este artículo es que una declaración de valor’) y el 1466 (hay objeto ilícito […] generalmente en todo voluntad no es seria si el contenido de la obligación que es su contrato prohibido por las leyes’). es nula por el vicio del objeto (art. es decir una cosa que se trata de contrario a las buenas costumbres o al orden público (art. Nótese lo exigente de esta condición: ‘cualquiera persona’ parece incluir a Einstein. El hecho es moralmente imposible cuando es prohibido por las sin embargo. En todos estos casos se trata de actos naturaleza. Tampoco parece haber problema para aplicar la misma regla que el artículo 1461 establece respecto del objeto cuando éste es una cosa: que el acto contenga Objeto lícito reglas o datos que permitan determinar el hecho debido. debe ser posible sentidos de la expresión ‘objeto lícito’: (a) en un primer sentido (estricto). etc. determinado o determinable y lícito en naturaleza. Hecho moralmente imposible Como hemos visto (cf. 1461 inc. el del Código Civil (‘los actos que la ley prohibe son nulos y de ningún 58 . Así la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no de que se trata. Pero esta idea no parece oponerse a que el hecho sea Es también imposible el hecho contrario al orden público y a las determinable. mera voluntad) de la persona que se obliga. comerciable. que ‘el hecho al que se refiere completo acuerdo. o sentido estricto.JurisLex. entre los cuales estarían la Constitución. ® www. por cualquiera persona’ (Vodanovic. que especifican casos de objeto ilícito. Hechos físicamente imposibles Los casos de objeto ilícito (en sentido estricto) constituyen la manifestación más conspicua de los límites a la libertad contractual El hecho es físicamente imposible si es contrario a las leyes de la en el Código Civil chileno. Clase N° 2) la delimitación del ‘derecho público’ frente al derecho privado es difícil y poco clara. condiciones es posible para el deudor cumplir la deuda. ya por el acreedor. Los casos de objeto ilícito (en sentido estricto) debe ser irrealizable por todos. el objeto lícito es el que cumple todos Si el objeto es un hecho. o (si es un hecho. es necesario que sea física y moralmente los requisitos legales. Aquí puede darse a la idea de ‘imposibilidad’ una interpretación Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público naturalística. (b) en un segundo sentido (amplio). 258). son: p. en que la pregunta es si la naturaleza permite el hecho chileno. es decir. Por último. (si es una cosa que se trata de dar) posible. es decir. objeto lícito es el que no es ilícito en términos de los La imposibilidad de la que habla el Código puede ser física o moral: artículos 1462-1466.

956 inc. relativas a la misma legítima o a mejoras.JurisLex. a prorrata de lo que su infracción les (a) son realizados en vida del causante. ® www. ni asignar por testamento parte a las reglas especiales contenidas en el título De las asignaciones alguna de la cuarta de mejoras. que declara ‘nulos’ los actos realizados en heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya contravención a la constitución y las leyes (algunos sucesión se trata (o. se abra (es decir. promesa. aun cuando sobre sucesión futura permitido por la ley chilena: intervenga el consentimiento de la misma persona. 956 CC. 1461 inc. por lo que los deferido. están sujetas sazón era legitimario. La ley prohibe este pacto. 1463 CC). entre un doctrina distingue tradicionalmente tres tipos de pactos de sucesión legitimario y el que le debe la legítima. no donar. posible aceptar o repudiar una asignación: Es por último importante mencionar que. 1º CC) al Constitución. y sólo después de la delación es público). el favorecido con ésta tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta le enteren lo que le habría valido el Los pactos sobre sucesión futura son los que reúnen dos requisitos: cumplimiento de la promesa. constitucionalistas hablan de una especial nulidad de derecho después. Pactos de renuncia a una sucesión futura Pactos de disposición de sucesión futura Por medio de pactos de este tipo una persona. Hay objeto ilícito. aunque sea condicional y esté pendiente la condición (art. en todo lo que contravenga a estas reglas. que espera heredar a otra. por regla general. Funktazma Inc. pero nunca antes). y después contraviniere a su forzosas (art. renuncia a sus derechos sobre la sucesión antes de que ésta 59 . que constituye el único caso de pacto puede ser objeto de una donación o contrato. con o sin su aprovechare consentimiento. La Cualesquiera otras estipulaciones sobre la sucesión futura. 1226 CC). actos cuyo objeto sea un hecho contrario al derecho público. estos pactos: conforme al artículo 956. Pactos de institución de heredero Pactos de sucesión futura Mediante este pacto una persona conviene con otra nombrarle heredero de todo o parte de su herencia. que a la legitimario. se podrá repudiar toda asignación. final). antes de la muerte del causante). una herencia o legado es deferido (‘la delación de una asignación es el actual llamamiento de El artículo 1462 debe relacionarse con el artículo 7 de la la ley a aceptarla o repudiarla’. por regla general. La ley prohibe entonces. ya habrían sido viciados por la imposibilidad moral de Pero después de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata. las leyes No se puede aceptar asignación alguna. y (b) el objeto del pacto es uno o más derechos sobre la sucesión del causante (sea o no a título universal). sino después que se ha de derecho público serán también de orden público. conforme al art. El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no con una excepción calificada. serán nulas y de ningún futura: valor (art. Si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos a su Las convenciones entre la persona que debe una legítima y el cónyuge o a alguno de sus descendientes o ascendientes.cl derecho penal y parte del derecho procesal. 1204 CC). en el caso del inciso 3 del art. su objeto (art.

por cuanto el Respecto del N° 1. como prohiben categóricamente un acto (e. estatus jurídico de un acto o contrato por el cual una parte se obliga la mayoría de sus precepto hoy son superfluos: su eliminación no a enajenar una de las cosas del artículo 1464. Con la promesa de compraventa se plantea un problema similar. entonces el 1810 prohibe la venta de esas mismas cosas. plantean. como hipoteca. según algunos. dicen algunos. desde este punto de vista. ¿Pueden venderse las cosas enumeradas por el artículo 1464? ¿Es el artículo 1464 superfluo? Análisis de los numerales del 1464 El problema que el artículo 1464 ha planteado a la doctrina no es tanto el de qué debe entenderse por ‘enajenación’. no en contraer que no esté en el comercio’ carecería de objeto (o tendría objeto la obligación de enajenar. a menos que el casos la enajenación está prohibida. Pactos de esta naturaleza son también prohibidos por la ley. así en los números 3 y 4 del 1464. Y el problema es: ¿pueden venderse las cosas enumeradas por el artículo 1464? La respuesta radica. sobre la sucesión. 60 . sin permiso del juez que tesis fue originalmente formulada por Eugenio Velasco) no conoce en el litigio (art.g. 2º De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra Los autores están de acuerdo en que los dos primeros números no persona. o en sentido amplio. ello no es juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. 1º De las cosas que no están en el comercio. Las primeras La palabra enajenación puede entenderse en sentido estricto. si el artículo 1464 prohibe la enajenación de las cosas que enumera. 412 inc.JurisLex. 1464 CC). ® www.cl Éste es un pacto entre el futuro heredero o legatario y un tercero en Pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales. las que se refiere el artículo 1810. entonces esas cosas no estarían dentro de aquellas a reales sobre éste (derechos limitativos del dominio. las un acto por el cual una persona transfiere el dominio de un bien a segundas los sujetan a requisitos. produciría consecuencia alguna. se dice (esta 4º De especies cuya propiedad se litiga. 2º CC). contienen normas prohibitivas. Si se entendiera que los números otra. Como la venta de cosas cuya enajenación está prohibida por la ley Hay un objeto ilícito en la enajenación: es nula. sino cuál es el Otro problema que suscita el artículo 1464 es que. sino lo que la dogmática chilena ha denominado normas imperativas de requisitos. servidumbre etc). conforme al artículo 1554 N° 2 del Código Civil. como incluyendo no sólo la transferencia 3 y 4 del 1464 son normas imperativas de requisitos y no del dominio sobre un bien sino también la constitución de derecho prohibitivas. Estos números. Funktazma Inc. En ambos 3º De las cosas embargadas por decreto judicial. art. problema alguno. 1º. cualquier acto que tenga por objeto una ‘cosa objeto ilícito en ese artículo radica en la enajenación. cuya virtud del cual el primero cede al segundo sus derechos futuros enajenación no esté prohibida por ley (art. Esto puede apreciarse si se considera punto por punto: Nótese que considerando solamente el artículo 1464 debería llegarse a la conclusión de que tal pacto es válido. Pero al artículo 1464 hay que añadirle el ilícito en el sentido amplio de esta expresión). desde luego. en determinar si el Enajenación de ciertas cosas artículo 1464 prohibe la enajenación de las cosas que enumera. conforme al artículo 1810 (relativo a la compraventa) para comprender el problema: 1464 inc. En general la palabra ‘enajenación’ en el artículo 1464 se entiende en este sentido amplio. 1810 CC). Pero.

conforme al Para que los objetos que son materia del juicio se consideren artículo 19 N° 12 de la Constitución Política. hoy es superfluo. En el Código Civil ellos son ciertamente perjudicados. esta cuestión es negativa.cl Respecto del N° 2. Cuando la prohibición de enajenar recaiga sobre bienes raíces se inscribirá en el registro del Conservador respectivo y sin este Venta de libros de circulación prohibida y otros materiales obscenos requisito no producirá efecto alguno respecto de terceros. Funktazma Inc. etc) requieren de leyes que los autoricen. por cuanto los derechos personalísimos no son comerciables. que establece que Concepción. de láminas. y de impresos condenados como abusivos de la fraude. sido difícil para ellos conocer la existencia del embargo. Es discutible la constitucionalidad de estas disposiciones. si no se ha condonado El N° 3 es probablemente el único importante independientemente. será necesario que el tribunal decrete prohibición respecto de ellos (art. El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada. desde luego. sino como cualquier medida precautoria sobre la cosa. 1466 CC). 296 CPC). prohibido por las leyes (art. en consecuencia.JurisLex. libertad de la prensa (art. sin perjuicio. 297 CPC). por Hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juego de cuanto la enajenación adolecerá de objeto ilícito aun cuando haya azar (art. la Polla Chilena de Beneficencia. pero el demandado será en todo caso responsable de estatuas obscenas. Respecto del N° 4. La condonación del dolo futuro no vale (art. expresamente. si ha procedido a sabiendas (art. no vale en cuanto al dolo contenido en ella. Deudas contraídas en juegos de azar Otro problema en relación a este número es el de la posición de los terceros. Este vacío ha sido suplido por el artículo 297 del Código de Procedimiento Y es por esto que para los juegos de azar lícitos (e. Condonar anticipadamente el dolo equivaldría a permitir de Durante algún tiempo se discutió si una enajenación forzada en el antemano a alguien comportarse de mala fe.g. conforme al artículo 374 del Código Penal. 1466 CC). La lotería de Civil. el artículo 296 del Código de Procedimiento civil La venta. sólo producirá efecto respecto Hay asimismo objeto ilícito […] en la venta de libros cuya circulación de los terceros que tengan conocimiento de ella al tiempo del es prohibida por autoridad competente. Todo contrato prohibido por las leyes Hay asimismo objeto ilícito […] generalmente en todo contrato El número 4. pinturas y contrato. o inmorales Cuando verse sobre cosas muebles. ® www. Esto está prohibido contexto de un juicio ejecutivo adolecía también de objeto ilícito si la por la ley. referido exclusivamente al juicio ejecutivo. comprendidos en el número 4 del Código Civil. del artículo 443 N° 2 CPC. 1466 CC). pero hoy se acepta que la respuesta a pueda condonarse. 61 . distribución e exhibición de estos materiales es lo ha asimilado al N° 3: constitutiva de delito. los ‘derechos o privilegios que no pueden Condonación del dolo futuro transferirse a otra persona’ está incluido en el N° 1. 1465 ‘Embargo’ en este número no debe entenderse en el sentido técnico CC). que una vez ocurrido el dolo cosa estaba embargada.

necesariamente perjurio. sin embargo. su voluntad de La síntesis definitiva correspondió a los miembros de la llamada hacerlo. en particular a Grotio y Pufendorf. de verbos coincidentes etc. El Negocio Jurídico. La probabilidad de que alguien utilizara ese procedimiento sin realmente querer Causa: la evolución de una idea obligarse era suficientemente escasa como para no considerarla. aun romano daba una solución a un problema que está siempre cuando su aplicación en el derecho civil era cuestionada. 215.JurisLex. pregunta y respuesta. de modo que Lecturas Necesarias: Zimmermann. Fundamentos. En la época medieval. que se perfeccionaba en ‘vestía’ con otro elemento. desde promesas deben ser cumplidas con independencia de las formas en luego) no podían obligarse sin recorrer un complejo camino de que han sido perfeccionadas. ‘que sea vuestro hablar: si. el derecho ya aceptada por los canonistas generalmente en el siglo XIV. Para Dios. Contenido: Evolución histórica de la doctrina de la causa. Clase N° 9) En derecho romano la regla con un juramento eran tan válidos y accionables como los que si lo general era que el solo consentimiento no bastaba para estaban. 227-247. del mal procede’ (Mateo 5. Funktazma Inc. por cuanto éstos (ni los demás.:) los inexigible. era insistir en que los contratos que no estaban ‘vestidos’ Como sabemos (cf. cumplía la función de proteger a aquellos que eran inexpertos en el Para Grotio la confianza era la base de la justicia. La regla era o la entrega de la cosa (como en los contratos reales). si. Porque lo Evolución histórica de la doctrina de la causa que sea más que esto. pp. En el derecho romana que miraba al consensus como elemento esencial de los romano antiguo. no. o la entrega de la cosa en los contratos reales. El servanda generó un problema novedoso. Un ‘pacto desnudo’ era. de este modo. no. El prometía hacer algo y ésta respondía ‘prometo’ (más tarde los 62 . (lit. Al exigir formalidades verbales (como en la estipulación) pactos deben ser cumplidos por desnudos que sean. por regla general. la forma contractual por excelencia era la stipulatio. sin embargo. para apreciar el cual es primer paso hacia la sistematización lo dieron manteniendo la regla necesario retroceder al derecho romano nuevamente. formulada: pacta quantumcumque nuda servanda sunt. diferencia entre una simple mentira y el perjurio: ‘Pero lo que os digo es: no juréis’. pp. Díez-Picazo. para Azo el solo hecho de que un pacto fuera celebrado entre comerciantes era vestimenta suficiente). La regla ex nudo pacto non oritur actio. no había 218. ® www. sin embargo. presente: la existencia de casos en los cuales las personas sin un ánimo serio de obligarse manifiestan. Causa en el Digesto y su recepción Para los juristas que recibieron el Corpus Iuris Civilis tras su redescubrimiento en occidente (genéricamente denominados El tránsito desde ex nudo pacto non oritur actio a pacta sunt legistas) la carencia de sistema en el Digesto era un problema. 37). etc. En los Decretales de Gregorio IX la regla es entonces perfeccionar un contrato. lo que si podían hacer. Flume. contratos. Pero los canonistas no estaban en condiciones de eliminar la práctica de De ex nudo pacto non oritur actio a pacta sunt servanda reforzar los pactos con juramentos. que sin embargo era accionable sólo cuando se le Éste era un contrato formal y solemne. como el intercambio formal de palabras una ceremonia en la que una persona preguntaba a otra si ésta (stipulatio). por causa) ejemplo. Roman Foundations of the un incumplimiento contractual en esos casos implicaba Civilian Tradition. El siguiente paso lo dieron los canonistas. ‘escuela del derecho natural’. Existencia y validez de los actos jurídicos (IV: la ‘vestimentas’ que hacían accionable un pacto desnudo (así. 546-556.cl paso crucial dado por los legistas fue el de ampliar el número de Clase N° 16. los pactos eran usualmente reforzados con juramentos. 193-209. pp. por lo que las manejo de sus negocios.

Pero es poco importante destacar también que en el tiempo de los glosadores la probable que alguien quiera dar 100 por el gusto de hacerlo. 63 . existen cuatro tipos de causa: formal. En el procedimiento formulario. 2. queda expresada en el contrato. 22. Si. podía ser causada o abstracta. En esta caso. si el comprador embargo. pero se Lo que este texto no expresa es que la causa es un requisito mantuvo la exigencia de que la respuesta y la pregunta debían general para la validez de la estipulación.1). D. 2. En virtud de la estipulación (y sin perjuicio de que las formulario. Pero si la estipulación tenía una causa y esta no había sido expresada en el contrato. sin entregado o no la cosa al comprador es irrelevante. Los glosadores entendieron estas referencias a la ejecución de la utilzando para ello la exceptio doli: obligación de una de las partes que hacía exigible la del otro en los contratos innominados. dari spondes?’ ‘spondeo’ (‘prometes darme lo que me ella contenía) era inválida. Es ‘spondeo’ (‘prometes darme 100?’ ‘prometo’). en un contrato escrito. 3. incumplimiento del acreedor por la obligación que subyacía a la estipulación era alegar que el acreedor actuaba de mala fe. 14. promittere. una exceptio era un partes podían celebrar más de una estipulación. El siglo XII era en reclamar por tal estipulación (Ulp. flexible como era. Si alguien hubiere estipulado de otro sin tener una causa y luego reclama por aquella estipulación.4). se le opondrá ciertamente la La doctrina escolástica de la causalidad excepción de dolo malo. 2. esta idea de La estipulación. etc. la deuda contraída mediante una estipulación era 14 (sobre los pactos): válida en virtud de las formas utilizadas. cuando no existe ninguna causa. en el siglo XII. 2. época de síntesis. ha estipulado pagar el precio. Pero fue precisamente coincidir). dare: desuso en que había caído. 3). D. conforme a causa no era expresada en la estipulación. desde luego). sin embargo.7. la exceptio doli existía en ese caso. Al declinar el procedimiento formulario. una escritura asegurar el pago del precio en una compraventa. y la más influyente de ellas fue la de Tomás de Aquino entre la filosofía griega y el cristianismo. D. consta que no puede única manera que el deudor tenía de reclamar ante el constituirse obligación en base a la convención (Ulp. el procedimiento J. acción sino alegaba la ocurrencia de un hecho nuevo que afectaba su exigibilidad. sólo mecanismo puramente procesal. por este caso.g. La explicación está en el utilizaban ciertos verbos precisos (e. 4. llamaríamos a esta causa para la validez de la estipulación. ® www. Pero esta en la que constaba una estipulación sin causa. En stipulatio se había convertido. 14. en los hechos. spondere. eso llamaríamos abstracta.7. hay que decir Los dos elementos mencionados en el número anterior era el que al momento de la listiscontestación obra con dolo quien persiste material romano sobre el que los legistas trabajaron. La otra mención a la idea de causa en el Digesto está en el título 2. De acuerdo a Tomás (y a Aristóteles). que no negaba la validez de la una de la partes quedaba obligada. una causa […] hay una obligación (Ulp. 3. pues aunque en el momento de la estipulación no obrare con dolo malo. Considérese este otro caso: ‘quod mihi ex sólo podía deberse a que la escritura (y con ella la estipulación que empto debes. y esa causa debía constar estipulación causada porque la razón por la cual el deudor se obliga en el contrato. Originalmente la estipulación era válida sólo si se esto lo que los glosadores entendieron. 4.2). y tendió a ser considerada como una Una estipulación abstracta habría sido: ‘centum mihi dari spondes?’ alegación que negaba la validez de la acción del demandante.cl verbos a utilizarse quedaron a elección de las partes. de hecho. Si el vendedor ha Cuando el negocio es un contrato innominado. 15. entonces la En cambio. exceptio se ‘substantivizó’. Dicho de otro modo: debía haber una debes por la compra?’ ‘prometo’). pero existe. 22.JurisLex. En principio. que por eso la Ulpiano en D. Funktazma Inc. los 100 podrían haber sido prometidos como dote o para lo que una estipulación abstracta era.

En la época del derecho romano clásico muchas de las causados) sin aceptar la regla canónica pacta sunt servanda. Es común encontrar en los sistemas jurídicos antiguos (que Díez- La causa como un vestido adicional Picazo llama ‘primitivos’) una comprensión de las formalidades diferente de la que poseemos nosotros. es (1) cómo eran entendidas las formalidades por los participantes De la ‘forma efectiva’ a la ‘forma-protección’. es importante distinguir dos preguntas: la primera La importancia de la forma y las formalidades. Si nos fijamos De ahí la idea de causa dejó. y formularla como una pregunta (‘centum no porque ex nudo pacto non oritur actio. 82-89. también la tienen los Civilian Tradition. pero futuro deudor contrajera. y oritur actio. y el eventual deudor debía responder con el no causado no había voluntad sería de obligarse. sino porque en un pacto mihi dare spondes’?). el contrato (y la obligación que entrañaba) era válido. La causa preservada de modo relativamente intacto. las Lecturas Necesarias: Zimmermann. un pacto desnudo no causado no era accionable. verbo en cuestión (‘spondeo’. Díez-Picazo. El futuro acreedor debía era considerada evidencia de la seriedad de obligarse de las partes. pp. pero invisible. 289). Ahora podemos ver cómo la idea de causa sirvió de vinculante de este vínculo debía ser garantizada de alguna manera. Ante formalidades de este típico. ® www. a ser tenga una causa. Para los legistas la causa era una vestimenta adicional. entonces todos los contratos la tienen. Si todo tiene una causa. pero la forma del contrato fue en que las partes tenían la voluntad seria de obligarse. por ejemplo. de esos sistemas. características de los sistemas Contenido: jurídicos antiguos. la naturaleza accionable. entonces. como hemos visto. Fundamentos. puente entre la posición de los canonistas. En la medida en que las formalidades hayan sido cumplidas. Baldo parece 252. y la segunda es (2) cómo hemos de entenderlas Concepto de forma. formular una descripción de la obligación que él esperaba que el Por lo tanto. es 64 . El por lo cual un pacto desnudo no era realmente desnudo: esto les formalismo de la stipulatio. p. Baldo formuló la regla: ‘si no hay causa. no sólo las Indice General) estipulaciones. para crear este poder casi mágico un ritual debía ser realizado. Cuando este desnudo no es accionable’ pero inversamente. un pacto desnudo puede perfectamente ser reemplazado por un vínculo ideal o imaginario. pp. el concepto de ‘forma-protección’. final y eficiente (las dos primeras son intrínsecas. Existencia y validez de los actos jurídicos (V: Las los efectos producidos por éste en el mundo real habían sido formalidades) efectivamente queridos por las partes. 247- contratos (esta idea la expresa Ducci: cf. haber sido el primero en extraer la conclusión: si todo tiene una La importancia de la forma y las formalidades (volver arriba o al causa. La distinción es importantes porque la tentación natural es Las formalidades en el derecho civil chileno. Para disposiciones excesivamente onerosas de este y otros contratos los canonistas los pactos desnudos eran accionables. Funktazma Inc. en latín no hay un equivalente a ‘si’). colapsar la distinción entre los conceptos N° 2 y 3 de los ofrecidos por Díez-Picazo (es decir. 502-507. para los cuales pacta El poder real del acreedor sobre el cuerpo del deudor fue así sunt servanda y los legistas para los cuales ex nudo pacto non reemplazado por un poder igualmente verdadero. Curso. Vodanovic. de ser una característica de especialmente en el derecho de obligaciones. pp.JurisLex. era de esta permitía aceptar la accionabilidad de los pactos desnudos (aunque naturaleza. es los contratos innominados solamente y se aplicó a los pactos posible imaginar al rehén dado en prenda como apresado desnudos.cl material. un pacto físicamente: ob-ligado en el sentido literal del término. en la medida habían sido eliminadas o modificadas. en la medida en que ‘apresamiento’ del rehén dado en prenda vino. nosotros. con el tiempo. sin importar si Clase N° 17. Roman Foundations of the últimas extrínsecas).

quien le palpó. Y Jacob se acercó. porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. vestidos. para que yo obligado porque dijo ‘prometo’ en vez de ‘doy’ parece absurda ante te bendiga. ¿quién eres. y siéntate. de la formalidad como algo que se añade al consentimiento Isaac grandemente. y tomó tu bendición. tu primogénito. en respuesta a la segunda pregunta. e Isaac comió. Es razonable suponer. diciendo: Mira. Y naciones se inclinen a ti. E hizo él también guisados. y le he dado por padre: Yo soy Esaú tu primogénito. Y se estremeció obligación. y me dio. de trigo y de vino le he provisto. hijo mío? Y Esaú respondió a su bendigas. En el derecho moderno las formalidades son 65 . Y de las grosuras de la tierra. como lo muestra engaño. y bésame. y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre. de la formalidad como el origen verdadero del y será bendito. es decir. Y Esaú respondió: Bien llamaron su el conocido caso siguiente: nombre Jacob. es importante considerar que. ‘centum mihi dare spondes?’) cielo. E Isaac dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a respondió: Heme aquí. por si eres mi hijo Esaú o no. y le dijo: Levántese mi padre. y dijo: ¿Quién es el que vino aquí. luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Sé señor de medida en que respondiera con el mismo verbo afirmativamente. y olió Isaac el olor de sus decir ‘prometo’ a menos que no quiera obligarse. he hecho como me dijiste: siervos a todos sus hermanos. las manos de Esaú. Y alzó Esaú su voz. hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo Bendíceme también a mí. Y del rocío de los cielos de arriba. será tu habitación ahora.JurisLex. E Isaac dijo a Jacob: Acércate Entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí. y le bendijo. Y benditos los que te bendijeren. y dijo: La voz es la espada vivirás. para que me bendiga. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste padre: ¿No tienes más que una sola bendición. pues ya me ha suplantado dos veces: se apoderó de mi primogenitura. Y él dijo: Vino tu hermano con cumplido las formalidades. en consecuencia. en la mosto. pues. Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Funktazma Inc. Y por tu acercó Jacob a su padre Isaac. en la medida en que las vino. y le bendijo. fortalezcas. y trajo a su padre. y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Las formalidades son utilizadas también por los sistemas modernos. que trajo para proteger algún bien relevante. Como el olor para un romano la formulación de una pregunta con uno de los del campo que Jehová ha bendecido. el olor de mi hijo. 27). Y aconteció. padre mío. Malditos quedaría obligado. tus hermanos. formas eran conocidas. En el derecho antiguo. el mundo era distinto. que la encontrase delante de mí. Pero en realidad. clamó efecto jurídico obligatorio de un contrato). efectiva’. pues. Y abundancia de trigo y de debe de haber sido como una campana que le avisaba que. Por otro lado. el sistema dista de ser absurdo. levántate ahora. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre. Y sucederá cuando te voz de Jacob. le trajo también nuestros ojos modernos. ® www. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres pero ya no son entendidas como el origen verdadero de la tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo. Que descargarás su yugo de tu cerviz (Gen. te haré a ti ahora. y come de mi caza. y el concepto de ‘forma caza. Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora. Y Entonces Jacobo fue a su padre y dijo: Padre mío. que al los que te maldijeren. las con una muy grande y muy amarga exclamación. Sírvante pueblos. y comeré de la caza de mi hijo. y Jacob se la acercó. Y se en grosuras de la tierra. y le dijo: formalidades producían un cambio real en el mundo: habiéndose Bendíceme también a mí. pero las manos. y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije. y coma de la caza de su hijo. y le besó. es poco probable que uno diga ‘doy’ si debe hijo mío.g. y a tu hermano servirás. En estos términos. hijo mío? Y Jacob dijo a su Esaú: He aquí yo le he puesto por señor tuyo. padre mío? tan pronto. Y no le conoció. Dios. responder con otra palabra lo que efectivamente estaba haciendo era declinar el contrato. padre mío. que Esaú su De la ‘forma efectiva’ a la ‘forma-protección’ hermano volvió de cazar. te dé del rocío del verbos propios de la estipulación (e. y bebió. hijo mío.cl decir. y lloró. para que me ¿qué. La sola idea de Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Esaú. Dijo que una persona puede ver frustradas sus intenciones de quedar también: Acércamela. y te palparé.

88). Fruto de la tendencia de-formalizadora forma de un acto: En un primer sentido notablemente amplio ‘forma’ asociada con el liberalismo del siglo XIX. velar por sus propios intereses y que lo contrario no es sino una 248). pregunta: ¿qué ocurre en los casos en los cuales. la fe pública o derecho privado (y en general en derecho) se usa un concepto más los intereses de terceros). ® www. El tercer concepto de que no ha sido expresada de modo formalmente correcto a través formalidad de Díez-Picazo equivale al ya visto de ‘forma efectiva’. surge un por Díez-Picazo. y por otro la equidad. como vimos. el bien protegido por la formalidad del derecho. y por consiguiente siempre tiene establecido por la ley. formalidades. sin embargo. todos los actos son formales o. La Ihering. Funktazma Inc. pero si esa fuera la actitud es jurídicamente existente. un movimiento hacia la de-formalización de los aquello que el derecho exige por encima y además de la simple contratos. mejor estudiar los actos precisos a los que las leyes exigen alguna dicho. Las formalidades toda la carrera) la noción de ‘formalidad’ se utiliza en la segunda funcionan sólo en la medida en que su omisión acarrea el efecto acepción. la respuesta a esa pregunta también deja abierta. Ha habido. que es el bien que justifica la existencia de las fue satisfecho? (el Código Civil soluciona alguno de estos casos. sin embargo. mencionado al discutir el error resultado razonablemente adecuado para el caso particular. Uno podría es decir. que Díez-Picazo caracteriza como ‘todo en el siglo XIX.cl establecidas para proteger bienes que el legislador considera que la voz ‘forma’ o ‘formalidad’ se utiliza en el derecho privado. al momento de expresada de algún modo. por consiguiente. es posible entonces distinguir actos en los cuales nuevo problema: es perfectamente posible que en el caso concreto la forma es libre (es decir. como sostuvo sentido preguntarse cuál es el bien que la forma protege. y en este caso es posible decir. de un testamento dado con las formalidades legales. Los actos que no son solemnes son consensuales (veremos más adelante. Es por esto que las formalidades al acto. la formalidad no ya como un añadido a la voluntad de las pensar que el juez en esos casos debe dejar las formas de lado y partes sino como la verdadera causa por la que el contrato o acto aceptar la herencia o legado. forma de paternalismo inaceptable. es decir. En este sentido. 1013 inc.JurisLex. basado en la creencia liberal de que cada persona debe voluntad del promitente para que una promesa sea vinculante’ (p. aunque la forma hay un conflicto ineludible entre dos bienes: por un lado. solución a este problema no está dada por las reglas jurídicas: ‘la actitud de una cultura legal hacia la forma refleja su auto imagen y Las formalidades en el derecho civil chileno madurez’ como dice Zimmermann (p. particularmente restringido de forma. en los cuales la forma precisa que los una persona en particular es perfectamente clara y conocida. la certeza no fue la legalmente requerida. o la presión por lograr un como el del art. comentada más arriba. En todo el curso (y probablemente en generalizada las formas perderían su sentido. Este no es el sentido en 66 . la otra hermana gemela de la libertad’. 1º. pero actos debe asumir está dictada por la ley). En estos casos. como ‘forma-protección’. En valiosos (como la protección de la parte más débil. que ‘la forma es el archi-enemigo de la arbitrariedad. La comunis: Clase Nº 12). casos cuya Díez-Picazo distingue tres sentido en los que se puede hablar de la clasificación es incómoda). En Chile los actos jurídicos que tienen una forma necesaria se Concepto de forma denominan actos solemnes. actos en los cuales la forma es los fines perseguidos por la formalidad hayan sido cumplidos a indiferente. puede cual se manifiesta la voluntad de las partes) y actos en los cuales la perfectamente pasar que la intención del testador de beneficiar a forma es necesaria (es decir. en la medida en que haya una cualquiera a través de la pesar de que la forma no fue seguida: por ejemplo. Una vez que el tránsito de la Desde el punto de vista del primer concepto de forma distinguido forma efectiva a la forma-protección ha sido completo. todos los actos tienen alguna forma. desde que la voluntad siempre debe ser deben ser estudiadas en su momento. en es la manera en la cual la voluntad de una persona se expresa y se el Código Civil chileno la regla general (para actos patrimoniales) es une a la de otra (en el caso de los actos bilaterales) para dar origen que los actos son consensuales. Éste es el concepto de ‘forma-protección’ que ya hemos visto.

aunque exista: si la ley exige esa solemnidad. sino el interés del menor adulto. debe recordarse. segunda frase muestra que no se refiere sólo a la prueba: no se cuando actúa autorizado por su representante legal. como una manera de dar certeza a las partes y a las demás personas En algunos casos. porque en el intertanto ha cumplido 18 años). su omisión no lo vicia carácter excepcional) es el artículo 1801 del Código Civil: fatalmente. que puede ser La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en engañado por un co-contratante inescrupuloso. y. En este caso. al sucesión hereditaria. servidumbre y censos. persona que no es plenamente capaz para actuar como si lo fuera. y puede ser saneado por las partes La venta de los bienes raíces. no se reputan perfectas ante la ley. la gestiona su peculio profesional o industrial. formalidad habilitante. el menor adulto sólo podrá sanear el acto si. la formalidad no tiene por objeto proteger la fe pública. desde luego. Pero ello no obsta a intentar una clasificación de las relación solamente con el interés de las partes (por regla general). o ha cumplido con la formalidad habilitante o no se ha otorgado escritura pública (art. mientras momento de sanear. el la cosa y en el precio. ® www. un contrato de compraventa de los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad. Así. no ya en atención a la naturaleza del acto o contrato. es el de la escritura pública). Sólo en Formalidades habilitantes estos casos la omisión de las formalidades implica que el acto no es jurídicamente perfecto: Las formalidades habilitantes son las impuestas por la ley. tenor de ciertas formalidades si una de las partes es.JurisLex. El menor adulto actúa como capaz. régimen de tenencia de la tierra. Así. etc) sobre el o contrato que éste adopte una forma precisa (el caso más común. la posesión y propiedad de los bienes raíces está basada en un régimen de Formalidades ad solemnitatem o solemnidades propiedad inscrita (que será estudiado en años posteriores). En consecuencia. Las solemnidades son formas necesarias que la ley exige en ciertos casos atendida la naturaleza del acto o contrato en cuestión. su omisión tiene como consecuencia que el acto se mirará como no ejecutado o Dado que la formalidad en este caso no está establecida en celebrado. Es por esto que cuando estas aunque no único. menor de 18 años. y los actos en cuestión son actos solemnes. ya no la requiere—por ejemplo. sino a la condición o La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en estado de una de las partes. cuando Aunque este artículo está ubicado junto a las reglas de la prueba. bajo una cláusula penal: esta cláusula no tendrá efecto alguno (art. 1801 CC). por ejemplo. fuera de esos casos. y se bienes muebles. Funktazma Inc. acreedores. Ésta es una trata solamente de que un acto solemne no pueda probarse. y la de una (desde luego. salvas las excepciones siguientes. que conforme al artículo 1801 no requiere más que mirarán como no ejecutados o celebrados aun cuando en ellos se consentimiento respecto de la cosa y el precio. Estas formalidades se omiten la sanción se impone pese a las partes. acto nace viciado de lo que en la Clase N° 18 veremos se denomina nulidad relativa. debe celebrarse al prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo.cl formalidad. Ejemplos de este tipo de solemnidades (y también de su atención a la naturaleza del acto o contrato. la ley exige para el perfeccionamiento de un acto (potenciales o actuales compradores. por ejemplo. Las formalidades en este caso habilitan a una 1701 CC). formalidades: sino con el interés público. formalidades se llaman ad solemnitatem o simplemente solemnidades. La Formalidades de prueba o ad probationem justificación de estas formalidades tiene que ver con bienes de importancia que el legislador intenta proteger y que no dicen 67 .

Esto quiere No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere decir que el nuevo dueño de la cosa no tiene ninguna obligación de de modo alguno lo que se exprese en el acto o contrato. contrato que le sería oponible al nuevo dueño tributarias no puede probarse en juicio por testigos. sólo podrá ser probada escritura pública. 1801 CC) que vale más de dos unidades una escritura privada. no está obligado a respetar con el objeto de facilitar la prueba de las obligaciones. Si no se exigiera escritura pública. es sólo su prueba en tal. Clase Nº 13). el contrato haya debido consignarse por escrito (art. si el arrendador vende y hace tradición de la cosa arrendada. 1709 CC). Funktazma Inc. dado que la inscripción permitirá al eventual acreedor hipotecario 68 . después de vender De este modo. Como afectada por la omisión de la solemnidad. ® www. el Deberán constar por escrito los actos o contratos que contienen la contrato de arrendamiento termina. a menos que la tener menos y más baratos litigios. su omisión no afecta en lo absoluto la validez del acto. por cuanto la razón por la cual sólo el arriendo que consta por escritura pública debe ser respetado por adquirentes posteriores No se incluirán en esta suma los frutos. 1708 CC). supra. en consecuencia. simular un contrato de arrendamiento con otra persona en naturaleza. Estas formalidades son establecidas por la ley Un acreedor hipotecario. intereses u otros accesorios parece ser que la escritura pública da fe de la fecha del contrato de de la especie o cantidad debida (art. aun cuando en algunas de estas adiciones o oneroso está obligado a respetar el arriendo que constare por modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance a la escritura pública. ni sobre lo respetar el derecho del arrendador. Algunos ejemplos son: No se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que (1) En el caso del contrato de arrendamiento. entonces: art. cualquier adquirente a título otorgamiento. referida suma. Por último. y bastara (por ejemplo) una privada. la venta de una cosa mueble (consensual por la cosa. normalmente termina por extinción del derecho del arrendador.cl Estas formalidades son exigencias que la ley formula respecto de Nótese. Si ella no (aquí habría un caso de simulación (cf. arrendamiento. lo que en los hechos (si el dueño y potencial arrendador en desmedro del nuevo dueño. Esta formalidad parece ser una ad probationem. o al tiempo o después de su excepciones: (a) en primer lugar. el Código impide esta colusión entre antiguo mediante la confesión del demandado. que la validez del acto o contrato no es un acto o contrato para que éste pueda probarse en el futuro. jurídicamente de modo perfecto. conviene mencionar las llamadas medidas de publicidad. y por esta vía el arriendo aun cuando conste en escritura pública. escritura pública esté inscrita en el Registro del Conservador de Bienes Raíces. adquirente a título oneroso (si el tercero adquiere a título gratuito— por ejemplo. Estas son formas especiales de publicidad que la ley Un ejemplo de una formalidad de prueba está contenido en los exige en ciertos casos con el objeto de proteger el interés de artículos 1708 y 1709 del Código Civil: terceros. sin embargo. Así. pero limita o impide totalmente su prueba en juicio (desde luego. Hay sin embargo dos que se alegue haberse dicho antes. Al exigir consta por escrito.JurisLex. cumplimiento del contrato terminó siendo objeto de un litigio) es altamente dificultoso. como esta dicho. por donación—el contrato le es oponible). en muchos casos—aunque no en Las medidas de publicidad todos—un acto plenamente válido que no puede probarse tiene poca utilidad). Esta es una medida de publicidad propiamente tal. por regla entrega o promesa de una cosa que valga más de dos unidades general el contrato de arrendamiento no es oponible al tercero tributarias. En otras palabras. el antiguo dueño podría. que vale juicio la que es dificultada.

Pero la significa que cualquiera de las partes puede desistirse sin incurrir escritura pública no basta: ésta debe ser inscrita en el registro de en obligación alguna. como ocurre en el caso de la sociedad colectiva comercial. podrá comercio produce nulidad absoluta entre los socios (art. entre otras cosas. publicidad adquiere características propias de las solemnidades.e. 350 CCom). omisión de las medidas de publicidad no alcanza a la validez del acto o contrato. en Civil (la solución es generalizable a todas las formalidades consecuencia. debería acarrear nulidad absoluta. 354 CCom). capital. los artículos 1802 (compraventa) y 1921 (arrendamiento) del Código es tratada por la ley como una solemnidad. sino a su oponibilidad contra terceros. Funktazma Inc. etc. hecho’. las formalidades convencionales no obligan a las colectiva comercial). La inscripción en el convencional pactada. si intervienen arras. el nombre o sentido de que el legislador no está obligado a respetar la ley razón social. entonces las personas que contrataron con la sociedad Si se pactare que el arrendamiento no se repute perfecto mientras en el tiempo intermedio se encontrarían con que la persona con la no se firme escritura. partes cuando actuan de común acuerdo. las partes de común acuerdo realizan un registro de comercio es un típica medida de publicidad. 357 inc. Formalidades convencionales (2) Lo anterior. el domicilio. En estos casos lo que parece ser una medida de las partes escritura pública. o que el los terceros que se intentaba proteger con las medidas de contrato de arrendamiento se perfeccionará cuando se otorgue por publicidad. antes de otorgar la formalidad comercio correspondiente (art. se entienden que están retractándose del pacto nueva sociedad (la inscripción debe contener un extracto de la anterior. se seguirán bajo este consecuencia la ley crea lo que se ha llamado la ‘sociedad de respecto las mismas reglas que en el contrato de compraventa (art. Su omisión. Para evitar esta de la cosa arrendada. Y así lo dice el convencionales): Código de Comercio en su artículo 357: Si los contratantes estipularen que la venta de otras cosas que las enumeradas en el inciso 2° del artículo precedente no se repute La omisión de la escritura social o de su inscripción en el registro de perfecta hasta el otorgamiento de escritura pública o privada. escritura o no haya principiado la entrega de la cosa vendida (art. 1802 CC). sin embargo. ® www. la sociedad) desaparece. Del mismo modo en que la ley no obliga al legislador en el escritura de constitución. o hasta que se haya procedido a la entrega asimismo el deudor (y por consiguiente el contrato). podrá cualquiera de las partes arrepentirse que contrataron (i. que es una medida de publicidad.cl enterarse de la existencia de un arrendamiento que debe respetar. pueden decir que un contrato de compraventa publicidad deja intacta la validez del acto o contrato. y obliga a los socios a responder solidariamente a terceros Como ocurre con las formalidades de prueba. Pero si simplemente se declarara la nulidad absoluta de la sociedad. indicando. lo que solemne: requiere escritura pública (art. si así proteger los intereses de cualquiera que quiera contratar con la lo declaran). debe entenderse como una regla Las partes puedan pactar formalidades adicionales a las que exige general solamente. desapareciendo hasta que así se haga. el efecto de la (art. 1921 CC). No siempre la omisión de las medidas de la ley: por ejemplo. la regla es la siguiente: mientras la formalidad contrato de sociedad colectiva comercial (arts. de la nueva sociedad cuando legisla. 69 . Pero si. 357 cualquiera de las partes retractarse mientras no se otorgue la CCom). 348ss CCom) es convencional no se otorgue. la inscripción. el contrato no es perfecto. socios. Ocurre que en de bienes muebles que están celebrando se reputará perfecto sólo algunos casos la nulidad del contrato puede ser un perjuicio para cuando las partes reduzcan el contrato a escritura pública.JurisLex. que tiende a acto que supone que el contrato está perfecto (o desde luego. 2° CCom). Esto es lo dispuesto por Como puede verse. El En estos casos.

vicio de nulidad y en consecuencia ser plenamente válido. nulidad. el objeto. 42-44). esas reglas miran al interés de las partes solamente. la nulidad y la oponibilidad. La ‘inexistencia’ ejemplo. art. Consecuencias del ejercicio imperfecto de las ejemplo. Los autores que potestad entregada a los individuos. consecuencias que la omisión o infracción de esas reglas acarrean. Así. careció de efectos jurídicos. establece formas y requisitos para celebrar un acto jurídico el objeto son ilícitos. sin embargo. L. como especificando las diversas consecuencias del ejercicio Declarada la nulidad. Al mismo potestades jurídicas privadas tiempo. como hemos de voluntad. y las posiciones de las partes. en consecuencia. Esta La inexistencia.cl como categoría jurídica fue la solución con la cual la doctrina francesa enfrentó el problema de que las causales de nulidad del matrimonio en la legislación francesa no contemplaban. las reglas sobre vicios del consentimiento tienen por objeto 70 . el contrato existirá. Un acto que adolece de un vicio de nulidad es ‘sanciones’ civiles por incumplimiento de obligaciones legales. deben ajustarse a la situación anterior al contrato. los autores franceses se negaban a extender la aplicabilidad de esa ‘sanción’ a casos no previstos por las leyes. un poder en virtud del aceptan la existencia de la inexistencia señalan como condiciones cual éstos pueden crear normas jurídicas para regular sus generales de existencia de los actos jurídicos (es decir. inoponibilidad. es decir. ® www. condiciones relaciones entre sí. por alguno de los requisitos de existencia del mismo. La nulidad puede ser absoluta o relativa: El Código distingue dos grupos de causales de nulidad. En términos de H. que los contrayentes fuesen del mismo sexo. Hart. o la causa o visto. como veremos. se dice. objeto y causa. nulidad. Aquí estudiaremos tres categorías: la llamada inexistencia. las solemnidades. la causa y secundarias de cambio. Estas reglas deben ser entendidas de ello. inoponibilidad de tal causal de nulidad). La ley. fundamental en la definición misma de matrimonio es la diversidad de sexo de los contrayentes (cf. Hart. pero perfectamente válido y produce todos sus efectos jurídicos a pesar esto es desde luego un error. es inexistente cuando se ha omitido casos. la ley también contiene reglas que señalan las vicio de nulidad). pp. Las reglas sobre actos jurídicos que hemos estado estudiando En Chile hay una discusión paradójica en la doctrina sobre la deben entenderse como reglas que constituyen y regulan una existencia de la inexistencia.JurisLex. hasta que esa nulidad sea judicialmente declarada. se trata de reglas cuya omisión acarrea inexistencia) la voluntad. Si la voluntad está viciada. por lo cual ante la Lecturas Necesarias: ausencia de ese requisito no hay contrato alguno. aunque afectado por un válido. 102 CC). por lo cual el Contenidos: matrimonio entre personas del mismo sexo parecía no adolecer de Introducción: Inexistencia. dado el carácter de sanción que le adscribían a la nulidad. cuando la ley las exige (en los tres primeros casos lo que constituye una condición de existencia es la presencia No hay potestades sin límites. Por lo mismo. conclusión fue evitada por la vía de destacar que un elemento La nulidad. se entiende que el acto siempre imperfecto de potestades jurídicas (cf. sin embargo. En algunos Un acto o contrato. A. ni siquiera un contrato que pueda ser declarado nulo (eso explicaría la ausencia Introducción: Inexistencia. por Clase N° 18. La doctrina ha tradicionalmente considerado que estas reglas La nulidad es la consecuencia de la omisión de un requisito de establecen las circunstancias y condiciones de aplicación de validez del contrato. según el bien protegido por las reglas que fueron infringidas. Funktazma Inc.

nulidad y oponibilidad infracción de este requisito. desea perseverar en él. La nulidad es aquí relativa porque sólo puede ser inexistencia. los (3) cuales son (serían) las causales de inexistencia. demás (las otras partes y los terceros) no pueden alegar la nulidad y respecto de ellos el acto es perfectamente válido. desea perseverar en el contrato. desde luego. Lo mismo ocurre en el caso del (respecto de alguien) no deja por eso de ser válido: el acto o menor adulto: si bien hay un interés general en la existencia de contrato produce todos sus efectos. comprometido. en el título De la nulidad y de la rescisión. como en el caso anterior. que legalmente carecen de voluntad. son nulos de nulidad absoluta (art. completamente algunos de los elementos definitorios del acto jurídico (voluntad. aunque no siempre. en consecuencia. una vez alcanzada la mayoría de edad (o autorizado posteriormente por su La inexistencia representante legal). En estos casos el Código hable de nulidad Código Civil. sentido son los siguientes: Cuando la ley prohibe un contrato con un objeto moralmente imposible (cf. cuando la ley. 3° CC). dicen los que afirman que inexistencia. causa. no hay un interés medida de publicidad) él carece de efectos o tiene efectos limitados general en que un contrato que ha sido obtenido mediante fuerza respecto de terceros. (2) qué diferencia(ría) a la inexistencia de la nulidad. Estos casos son clasificados (junto a otros que veremos) por la ley como de Aquí se estudiarán tres grupos de cuestiones: (1) si existe o no la nulidad relativa. en principio.cl cautelar la libertad del consentimiento dado por cada una de las Un acto o contrato es inoponible.e. el Código 71 . las partes. y cualquiera que tenga un interés en ello puede (implicando que no habrían más ‘sanciones’ civiles).JurisLex. sino. La civil. Los argumentos de texto a favor de uno y otro requisito infringido no mira al interés privado de una de las partes. la razón que justifica la exigencia del existe jurídicamente. y alegada por la parte en cuyo beneficio la ha establecido la ley. dado el interés público los absolutamente incapaces. Un acto inoponible cesado. el menor adulto normalmente a partir de la letra de algunos artículos del Código en el segundo) así lo solicita. viciado de nulidad absoluta. por último. si y el juez puede declarar esta nulidad sin que nadie se lo pida (i. art. cuando faltan esa parte así lo quiere. salvo en cuanto ellos afectan reglas sobre incapacidad del menor adulto. a Alessandri) los siguientes argumentos: (i) el artículo 1682 del todas las personas. considerara la inexistencia como una de las ‘sanciones’ civiles de oficio) Las partes. una vez que ésta ha inoponible para o contra alguien en particular. objeto. que sólo se refiere a la nulidad como ‘sanción’ para la absoluta. La nulidad es absoluta porque el acto es nulo respecto de falta de los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos todas las personas. sin embargo. 1461 inc. cuando por alguna partes al contrato de que se trata. siempre es siga vigente si la parte víctima de la fuerza. (ii) los actos de solicitar la declaración de nulidad. sino para establecer los límites de la libertad como una forma de ineficacia de los actos jurídicos (como sanción contractual: hay ciertas cosas que las partes no pueden pactar. pero puede también ser ratificado si Civil. Si bien es de interés general que razón (usualmente. Un acto nunca es inoponible. no pueden ratificar un acto debería calificarlos de inexistentes por falta completa de voluntad. no afecta solamente son formas de sanción) se han esgrimido (especialmente por Arturo a una de las partes. no hay razón para los derecho o la posición de otro. ® www. cuando un Existencia de la inexistencia contrato sufre de un vicio de esta naturaleza el acto puede ser declarado nulo si la parte en cuyo beneficio cede la declaración de El problema de la existencia o no de la inexistencia ha sido tratado nulidad (la víctima de la fuerza en el primer caso. 1682 CC). insistir en la nulidad del acto si el menor adulto. Recuérdese que el argumento es que. solemnidades) el acto putativo no En otros casos. Funktazma Inc. la omisión de alguna existan reglas sobre vicios del consentimiento. no lo hace para proteger a una Para sostener que el derecho chileno no reconoce a la inexistencia de las partes. no pueden ratificar un contrato nulo absolutamente. (iii) por último.

(iii) El título De la nulidad y de profesor de derecho civil. ‘se mirarán como no ejecutados o celebrados’. no hay disputa porque no hay apariencia. Si el acto alcanza ese umbral de apariencia. el contrato de compraventa de libro que siguientes: planeo celebrar mañana con los dueños de la librería universo todavía no existe. mientras el acto inexistente es inexistente sin inexistencia. comprensión correcta de este problema va por esta líneas está dada por el hecho de que las diferencias entre nulidad e Como puede verse. que es funcionario público en tanto la rescisión del Código Civil desde luego no se refiere a la profesor de una universidad del Estado. Pero si el acto alcanza un inexistente. En todos estos casos la omisión de un mínimo de apariencia (por ejemplo.JurisLex. El asunto debe Suponiendo. las diferencias de ésta con la nulidad serían las inexistente (por ejemplo. El artículo 1681 reserva la nulidad para los actos o umbral de apariencia (por ejemplo. poniéndome un lápiz en la mano al perfeccionamiento de un contrato. En primer lugar huelga decir que existe y es una más de las ‘sanciones’ civiles contenidas en el desde luego es posible que un contrato desde luego puede ser Código Civil. (ii) el artículo 1701 establece que los contratos definitiva. sin (i) El acto nulo no se reputa nulo sino desde que una sentencia embargo. en principio un contrato que el artículo 1444 establece que ‘si falta una de las cosas esenciales alguien firma con mi nombre. por el momento. por ejemplo. ® www. los argumentos de uno y otro bando están inexistencia son en su mayor parte procesales. ha (aunque viciado). por cuanto alguno’. Esta idea es la judicial así lo declara (aun cuando esta declaración es con efecto que permite cortar el nudo gordiano de la discusión sobre la retroactivo). el artículo 1801 será por regla general porque el acto ha alcanzado el umbral de establece que la venta de bienes raíces no se reputa perfecta ante apariencia. con lo que indica que el acto es completa y radicalmente no hay voluntad de mi parte en absoluto. En este caso. viciado). entonces no podré sino alegar la nulidad del acto. por cuanto asume que los contratos de los que trata otorgar escrituras públicas). el tradicional defensor de la tesis contraria. porque yo después. y se mire como no celebrado. esto parece indicar que el concepto de inexistencia no es solemnes en los cuales se omita la solemnidad requerida por la ley un concepto jurídicamente relevante: si el asunto llega a un tribunal. acumulando frases del Código a uno u otro lado de la disputa). un acto que estrictamente esta 2055 establece que no hay sociedad si no se cumplen los requisitos viciado de nulidad puede también ser inexistente si no hay el nivel esenciales de dicho contrato. aunque viciados. si para terceros y para las partes el contrato es tal que parece ser válido Luis Claro Solar. que la inexistencia ser enfrentado con sentido común. tal que haga inexistencia sólo tiene sentido cuando falta el nivel mínimo de 72 . Así. pero incompetente para inexistencia. celebro la tradición de la cosa vendida o me mismo del acto o contrato’. porque celebramos un contrato requisito de existencia hace que el acto o contrato carezca de todo de compraventa de un inmueble por escritura pública ante el efecto. y por consiguiente estaremos discutiendo su validez y la ley mientras no se haya otorgado escritura pública. Por el contrario. En del mismo. Los actos inexistentes son los que no alcanzan lo que necesidad de que lo declare un juez (esto muestra que la podría denominarse un umbral de apariencia. éste no produce efecto después de haberme dejado inconsciente es inexistente. sin embargo. entonces será difícil sostener que se trata de un esgrimido en respuesta a Alessandri los siguientes argumentos: (i) caso de inexistencia. y sobre eso no hay disputa).cl Civil no menciona siquiera la inexistencia como una de las razonable que otros reconozcan en el acto un acto válido (aunque supuestas ‘sanciones’ civiles existentes. La demostración de que la son existentes. Funktazma Inc. el artículo no su existencia. basados en una exégesis de la letra de la ley y como tal su valor es limitado (esta discusión constituye un buen ejemplo del modo Diferencias entre inexistencia y nulidad tradicional de enfrentar la dogmática civil en Chile. contratos a los que falta un requisito prescrito por la ley para el valor conscientemente. aparentemente distinguiendo los refiero de otro modo frente a terceros interesados a la existencia del requisitos para el valor del acto de los requisitos para la existencia contrato etc).

produce efectos respecto de interés público. las ‘causales’ de inexistencia serían: (ii) El acto nulo produce todos sus efectos hasta la declaración judicial de nulidad. (v) El error esencial. la inexistencia sólo puede ser alegada como excepción. a diferencia de la relativa. B y C celebran un absoluta. El inexistente afectos de nulidad absoluta (art. (i) La falta de voluntad. 1684 CC). 2° CC). dependiendo del tipo de nulidad) y ser ratificado por las cuyos actos carecen de voluntad. la nulidad absoluta por todo (iv) La falta de las solemnidades. discutible: A. y no una contrario). Luego B demanda a C: ¿cómo podría C conforme al artículo 1683 in fine). vicio que invalidaba el contrato. la inexistencia podría ser alegada por cualquiera a quien interese. cuestión de apariencia y sentido común. absoluta.cl apariencia. salvo quien sabía o debía saber del ley (art. En lo que sigue estudiaremos (a) las causales de nulidad ‘Causales’ de inexistencia absoluta y (b) la legitimación para solicitar su declaración judicial (es decir. (iii) La falta de causa (la ilicitud de la causa es también vicio de (v) Respecto de las personas que pueden alegarla: la nulidad nulidad absoluta. parece que lo Siempre suponiendo que la inexistencia es una más de las razonable es darlo por válido hasta que un juez declare lo ‘sanciones’ civiles contempladas por el Código Civil. sin embargo. tiene un plazo de opone exitosamente una excepción de inexistencia. 1683 in fine). como veremos inmediatamente. el inexistente no produce efecto alguno. por lo que una voluntad viciada no es vicio de (iii) El acto nulo puede sanearse por el transcurso del tiempo (5 o 10 inexistencia. Si el acto tiene apariencia de validez. La misma razón es la que justifica interponer una excepción de cosa juzgada? las demás diferencias entre la nulidad absoluta y relativa. la ley los declara expresamente partes (en el caso de la nulidad relativa solamente). y tal afecta el contrato no mira sólo al interés de las partes sino a un constatación. no. ® www. (ii) La falta de objeto (la ilicitud del objeto es causal de nulidad (iv) La nulidad puede ser alegada como acción o como excepción. cuando éstas son exigidas por la aquél. y relativa puede ser pedida sólo por aquél en cuyo beneficio la han establecido las leyes (art. Funktazma Inc. años. Esto es. quién puede pedirla) 73 . La nulidad absoluta se aplica en los casos en los que el vicio que La inexistencia es solamente ‘constatada’ por un tribunal. por consiguiente. (vi) La nulidad declarada produce efectos sólo respecto de las partes del litigio: La nulidad Cuando dos o más personas han contratado con un tercero. 1682 CC). sentencia favorable. obteniendo saneamiento considerablemente más largo que aquélla (10 años. la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las La nulidad absoluta otras (art. A luego demanda a C y C ratificación de las partes (art. conforme al mismo artículo). conforme al art. no puede ser saneada por la contrato que impone una obligación a C. En el caso especial de los absolutamente incapaces. 1682 inc. Nótese que la falta de voluntad es falta completa de voluntad. como veremos.JurisLex. 1701 CC). según algunos. En virtud de esta consideración es que la nulidad cualquiera. que tenga interés en ella. 1690 CC).

causales de nulidad no pueden. de mutuo acuerdo. que el art. mencionado en la Clase N° 12. por lo que mal podría decirse que ha habido contrato. En primer error esencial no ha habido consentimiento entre las partes de un lugar debe notarse que el juez puede declararla ex oficio (es decir. puede alegarse por todo el que tenga interés en ello. es por disposición de la ley nulo de absoluta) nulidad absoluta. son para quienes vicio sólo afecta a una de las partes. 1682 in fine CC). produce la nulidad absoluta del contrato: así. con lo anterior en el sentido de que el error esencial previene la formación del consentimiento. el Código Civil es generoso en cuanto a reconocer (a) La primera posibilidad consiste en afirmar que cuando ha habido legitimidad activa para solicitar la declaración de nulidad. esta es una conclusión discutible. el Código faculta (b) La segunda posibilidad es sostenida con los que concuerdan al ministerio público. 1683 CC). hay requisitos cuya omisión claramente ha sido notado por ellas (posibilidad. por regla general. Como se recordará. y que por regla general los vicios del consentimiento constituyen causales de La amplitud con la que el Código reconoce legitimación activa está nulidad relativa (art. puede sostenerse que. puede de que se trata (art. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez. error esencial es el que recae sobre la especie de acto o contrato excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato. ¿qué ‘sanción’ asimismo pedirse su declaración por el ministerio público en el corresponde al error esencial? (en el caso del error en general es interés de la moral o de la ley (art. contrato. y no se ve por qué las partes no aceptan el vocabulario de la inexistencia. el contrato. pero consecuencia de lo que se trata es de un vicio de nulidad absoluta. la regla es que la nulidad absoluta puede una ‘sanción’ contemplada en el derecho civil chileno. ratificar el acto una vez que el error absoluta. dado que el error esencial es no sólo con otras cuestiones relacionadas. donde más claro resulta que hablar de ‘sanciones’ es absurdo. Según éstos. cuando aparece de manifiesto en el acto o obstáculo. en algunos. A favor de esta posición puede argumentarse que en casos de error esencial no parece haber un interés público que Las causales que según algunos producen inexistencia de la acto o daba ser protegido como ocurre en los casos de nulidad absoluta: el contrato (voluntad. debe tener relación con la declaración de nulidad y (c) Por último. o con omisión de las formalidades establecidas por la Legitimación activa (quién puede pedir la declaración de nulidad ley en atención a su naturaleza. o con causa ilícita. En virtud del interés público comprometido en los casos de nulidad absoluta. causa. solemnidades). aun sin Un problema especial se platea con el caso del error esencial u petición de parte. ninguna de las partes es ‘sancionada’ por el error). debe recordarse. que se ejecuta o celebra o sobre la identidad específica de la cosa sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Además de ésas. El interés debe ser también actual. El interés. 1453 CC). Esto es una excepción a la actitud que. ® www. como un árbitro que adjudica sobre las peticiones de las partes. un contrato con objeto 1683 niega en los casos de nulidad absoluta). pedirla cualquiera que tenga interés en ella. ilícito.cl Causales de nulidad absoluta nulidad relativa. debe actuar. o celebrado por personas absolutamente incapaces. dicen el error esencial obsta a que haya consentimiento y. el error esencial es causal de limitada por una regla de nemo auditur: la nulidad no puede ser 74 . en los cuales él inexistente. si consta de manifiesto en el acto o Desde este punto de vista la situación sería una en la que no ha contrato. Funktazma Inc. y el acto aparente es en definitiva el juez debe adoptar en los procedimientos civiles.JurisLex. un ‘vicio del consentimiento’ (así lo llama el art. objeto. sin que las partes lo soliciten). En esta misma línea. es decir. 1453 CC). pero creen que la inexistencia no es En cuanto a privados. sido ejercida potestad alguna. conforme a la ley. Ahora bien. debe ser pecuniario (no bastando un interés moral).

la nulidad relativa es producida por (a) hubiere cesado (por ejemplo.g. fuerza y dolo. con la salvedad años). y dado el interés privado que es protegido por menos de perjudicado por un hecho apto según la ley para viciar el la nulidad relativa. Si el vicio es de fuerza. (aquí debe incluirse como causal de nulidad los actos de los la parte afectada por el dolo o el error ha libremente aceptado relativamente incapaces. cuando después de enumerar las causales de nulidad contrato cesa. el lapso se cuenta desde el absoluta dispone que ‘cualquier otra especie de vicio produce día que hubiere cesado. principio. por cuanto. de omisión de las nulidad relativa. un objeto ilícito. sufre la parte víctima del vicio.JurisLex. sino desde el día del acto o contrato. desde luego el contrato adolecerá de un vicio contenida en el artículo 1468 CC: ‘no podrá repetirse lo que se haya de nulidad absoluta por esta causa (no hay razón por el cual un dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas’). La razón personas que ejecutan o celebran el acto o contrato son omitidas parece ser que. En particular. si estaba de mala fe parece no haber problema alguno en negarle la acción de nulidad). y resulta perfectamente válido. ® www. En los casos de nulidad relativa siempre hay una parte que puede ser calificada de víctima. ni puede alegarse sino Hay nulidad relativa cuando el vicio que sufre el acto o contrato no por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes o por es tal que genere un perjuicio público comparable al perjuicio que sus herederos o cesionarios (art. formalidades habilitantes). la nulidad se sanea por el transcurso establecido las leyes. En los actos o contratos celebrados a través de representantes. sólo puede solicitarla aquél en cuyo beneficio la han después de conocido el vicio. porque el menor adulto cumplió 18 los vicios del consentimiento (error. las partes pueden ratificar el acto. desde el día en que la incapacidad 1682 in fine). se plantea el problema de si el nemo auditur aplicable al representante deslegitima para actuar al representado (estando éste de buena fe. a diferencia de lo que ocurre en el caso de fuerza. Si la parte que tiene la acción de nulidad no la Causales de nulidad relativa ejerce en el lapso de 4 años. En el caso del dolo y del error la regla parece ser distinta: el vista respecto del error esencial) y (b) cuando las formalidades plazo no se cuenta desde que la víctima conoció el error (inducido establecidas por la ley en atención a la calidad o estado de las en el caso del dolo). 1691 CC). si es de incapacidad (i. puede agregarse). 1684 CC). entonces el contrato se sanea. En esta parte. ni puede pedirse su declaración por el ministerio público en el solo interés de la ley. Si además el acto recae sobre. saber’ el vicio que lo invalidaba (otra regla de nemo auditur es la e. y no del público. Es importante notar que el plazo se El artículo 1682 establece que la categoría residual es la de nulidad cuenta. Funktazma Inc.e.cl solicitada por el que celebro el acto o contrato ‘sabiendo o debiendo habilitantes hayan sido omitidas). contrato no pueda adolecer de más de un vicio que produzca diferentes consecuencias). esos actos son durante cuatro años los términos del contrato. La jurisprudencia ha oscilado entre la respuesta Legitimidad activa y plazo para solicitar la nulidad relativa negativa y la afirmativa. El juez vuelve a de un lapso considerablemente menor que el que sanea la nulidad su rol habitual en materia civil. desde que el vicio que afecta al acto o relativa. desde luego. La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez sino a La nulidad relativa pedimento de parte. y da derecho a la rescisión del acto o contrato’ (art. el régimen de titularidad de la acción de nulidad contrato. Como la nulidad relativa está establecida en beneficio de es mucho más restringido que el de la nulidad absoluta. por lo que parecería relativamente nulos sólo en la medida en que las formalidades inconveniente desde el punto de vista de terceros potencialmente 75 . declararla a petición de parte (y a petición de parte legitimada. sus herederos y cesionarios. desde luego. o al Como puede verse. y en consecuencia sólo puede absoluta (4 años. conforme al art.

causante. con un límite de 10 años La ratificación puede ser expresa o tácita (art. ¿Cuál es el plazo que ellos La ratificación. tanto respecto de las partes capaz. Es tácita desde la celebración del acto o contrato (todo esto está en el art. que sólo puede realizar la persona la capacidad de los herederos. y que no esté contrato en circunstancias tales que puede pedir su nulidad relativa prohibida su renuncia (art. Ello lleva a considerar las con dolo para inducir a la contraparte a creer que era plenamente consecuencias de esa declaración. una vez declarada. ® www. voluntariamente la obligación contratada (art. mismo en ambos tipos de nulidad.cl involucrados que hubiera que esperar el fin del error para comenzar persona en cuyo beneficio ella cede puede renunciar a su acción de a contar el plazo. en atención al efecto acto viciado de nulidad relativa puede ser ratificado. Funktazma Inc. debe tenerse en cuenta que. Ratificación del acto relativamente nulo Efectos de la nulidad respecto de las partes A diferencia de lo que ocurre en el caso de la nulidad absoluta. si no emanan de aceptada. si éste ha empezado a correr. Y en este caso ni el incapaz ni sus herederos podrán como de terceros. la figura es que una persona que ha celebrado un que sólo miren al interés individual del renunciante. La ratificación expresa sólo vale en la medida en que ha sido hecha En el caso de nulidad relativa por incapacidad de una de las partes con las formalidades exigidas por la ley para el acto que se trata de el Código Civil contiene una regla de nemo auditur: el caso es el de ratificar. Todo esto está en el artículo 1691 del Código nulidad. En este caso el Código Efectos de la declaración de nulidad impone a la contraparte la carga de verificar los dichos del menor. esos herederos pueden pedir la declaración de nulidad. 12 CC). y en caso contrario tendrán cuatro años completos. que establece que El cómputo del plazo para los herederos sigue reglas especiales. Esta es una aplicación de la regla Civil. la regla es simplemente que ellos gozan del residuo del plazo. En el caso de los herederos mayores de edad. el menor podrá pedir la nulidad posteriormente. pero el plazo comenzará a correr en su contra desde que hubieren alcanzado la mayoría de edad. Los efectos de la declaración de nulidad son los solicitar la nulidad del contrato (art. un menor adulto (por ejemplo. ésta tiene efecto retroactivo y se entiende que el acto nemo auditur se aplica en el caso de que el menor haya actuado nunca tuvo efectos jurídicos. en consecuencia. contenida en el artículo 12 del Código Civil. muere dejando herederos. es un acto unilateral. La regla de embargo. 1695 CC). la nulidad judicialmente 76 . u otro incapaz relativo) que se hace pasar por capaz para celebrar un contrato. 1693 CC). 1685 CC). el En primero lugar. incluso la ratificación de un tienen? Hay dos criterios que deben correlacionarse: el primero es contrato. Según el artículo 1684. sin caso). Si el heredero es menor de edad. según si el plazo a comenzado a correr en vida del CC). es decir la relativo de las sentencias (art. tendrá cuatro años o el la parte o partes que tienen derecho de alegar la nulidad (art. con tal En este caso. El segundo es si el plazo ha que tiene derecho a solicitar la declaración de nulidad relativa: empezado o no a correr. desde el momento en que la herencia es Ni la ratificación expresa ni la tácita serán válidas. 3 CC).JurisLex. Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes. y por consiguiente si el menor simplemente afirma ser mayor de edad Un acto o contrato afectado por un vicio de nulidad es plenamente (o no estar interdicto o afecto a otra causa de incapacidad. en su válido mientras no se declare la nulidad. cuando el que tiene derecho a reclamar de la nulidad ejecuta 1692 CC). saneando así el contrato. 1696 residuo.

de dichas mejoras. Funktazma Inc. mientras el de buena fe. da a las partes derecho para ser restituidas al mismo la cosa en el tiempo intermedio. La primera excepción es la regla de nemo auditur nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las contenida en el artículo 1468. Las ‘reglas 77 . 1567 N° 8 CC). mejoras que cada una de ellas haya hecho en la cosa: (i) en cuanto a la pérdida o deterioro de la cosa. La buena o mala fe de cada parte es importante para determinar lo que se deben ellas entre sí en los Si el contrato no ha sido cumplido la solución es simple: no puede casos de pérdida o deterioro de la cosa. por último (def: gastos que se hacen en mejorar la cosa). las que aumentan el valor de la cosa) y de pérdida de las especies o de su deterioro. de los intereses y frutos. y las obligaciones creadas por él se extinguen o frutos producidos por la cosa en el tiempo intermedio.e. 1688 CC). mantenga. y éste deberá restituir el precio materiales (art. el comprador de ésta y el propietario no quiere pagarle el valor de esos deberá entregar la cosa al vendedor. inc. 2°. en cuanto a la mejoras. el de buena fe no es responsable sino en la medida en que se haya enriquecido por la pérdida o deterioro de la cosa La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa (art. Esta regla tiene tres excepciones (dos de ellas mencionadas en el artículo 1687. las voluptuarias (las que sólo consisten en objetos de lujo y recreo. 910 CC). cada una de mientras el de mala fe sólo tiene derecho a llevarse los materiales ellas debe dar a la otra lo que haya recibido en virtud del contrato. el poseedor de mala fe es Si el contrato se ha cumplido. 911 CC). cuando la pérdida o el deterioro es imputable a su del Código Civil: hecho o culpa. o respecto de los intereses pedirse su ejecución. el poseedor de mala como el de buena fe tienen en el caso de las mejoras voluptuarias (art. 907 CC). se distinguen las En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes mejoras necesarias (i. 1687 CC). 909 CC). todo ello según las reglas generales tiene derecho a que se le abonen (i. el poseedor de mala fe es estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato responsable de ellos. la (i) Nemo auditur. es decir. Las partes se deben las prestaciones mutuas. (ii) Buena o mala fe de las partes. Cuando dos o más personas han contratado con un tercero.e. conforme al cual ‘no podrá repetirse otras (art. no lo es (art. por ejemplo. ® www. y del abono de las mejoras necesarias. necesarias para la conservación de la en virtud de este pronunciamiento.cl declarada sólo es tal respecto de las partes del juicio. necesarias (art. Ahora bien. y la tercera en el art.e. si pueden separarse de la cosa sin detrimento Si el contrato era de compraventa. Este último derecho es lo único que tanto pagado. lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas’. Por generales’ a que hace mención el artículo 1687 son las reglas de consiguiente. El poseedor tanto de buena como de mala fe buena o mala fe de las partes. 908 CC). será cada cual responsable de la cosa) de las útiles (i. rige lo dispuesto por el artículo 1687 responsable. para conocer los efectos respecto de las partes. 1690 CC). mientras la nulo. El poseedor de buena fe tiene además derecho a que se le abonen las mejoras útiles (art. útiles o voluptuarias. sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. es necesario distinguir según si el contrato ha sido cumplido o no. paguen) las mejoras y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo (art. (ii) en cuanto a los frutos (e intereses) producidos por juzgada. y las (art. y que no aumentan el valor de mercado de la cosa tomándose en consideración los casos fortuitos y la posesión de significativamente).JurisLex. 906 CC). las prestaciones mutuas contenidas en los artículos 904ss.

ésta no afecta a terceros en los inicios de la modernidad (que. y la tradición jurídica válidas. Ellas siguen siendo liberal y la economía clásica. Contenido: La teoría clásica del contrato. Éste no tiene acción contra el poseedor de buena fe (art.JurisLex. ésta está afecta a prendas o hipotecas que él hubiera constituido. subsistan y se quisiere retenerlas (art. glosa y comentario del Corpus Iuris Civilis en la tradición medieval y (b) En el caso de la acción de indignidad. Si. los lineamientos generales de la teoría general del contrato. y La declaración de nulidad da acción reivindicatoria contra terceros por consiguiente varias de las consideraciones que se expondrán poseedores (art. y el comprador tiene el deber de purificarlas. se fija poseedores de buena fe. y luego A es derrotado en juicio por C. En esta clase estudiaremos las características tiene algunas excepciones: principales de lo que se ha llamado la teoría clásica del contrato y los problemas a los que se vio enfrentada en el siglo XX. Esta regla los actos jurídicos. Esto es de (a) En el caso de la rescisión por lesión enorme. Si A vende a B una cosa. el que contrató con ella no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del Clase N° 19. sin los requisitos que la ley exige. él deberá purgarlas La teoría clásica del contrato es la síntesis que durante el siglo XIX (art. Efectos de la nulidad respecto de terceros En los hechos. 1893). que ha (c) El caso más importante es el del tercero que ha adquirido por sido así declarado: prescripción la cosa. el acto jurídico más trascendente es el contrato. le hubieren sido necesarias. que no le hubieren sido necesarias. de hecho. Teoría general del Contrato contrato. Al estudiar la teoría general del acto jurídico hemos estudiado. caso en el cual el vendedor puede demandar el de algún modo ser resueltos. occidental según ésta había sido producida a partir del estudio. 1895). no sólo porque esa teoría fue la que inspiró a patrimonio del comprador ninguna de las partes puede ya pedir la Andrés Bello y en general sigue inspirando a la dogmática rescisión. 1689 CC). margen. La cosa puede ser perseguida por su en lo sucesivo respecto de los contratos valen también respecto de dueño aun cuando la contraparte la hubiere enajenado. "Contract. tercero de buena fe. pero en el intertanto B ha adquirido la Si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz cosa por prescripción. si la cosa sale del cierta importancia. salvo que él la haya vendido a un valor mayor del precio tradicional. para estos efectos. y luego el verdadero heredero reclama la cosa. 78 . promises and obligations" medio de ellas. sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz. de Hugo Grotio. por un lado. 976 CC). La figura es la siguiente: una persona aproximadamente a principios del siglo XV. Aquí no se trata de que esas prendas o hipotecas se produjo entre influencias de distinta índole: la doctrina política caduquen al declararse la nulidad del contrato. pagadas o las adquiridas por medio de ellas. 1688 CC). el artículo 1688 contiene una excepción en el caso de un contrato viciado de nulidad por incapacidad de la s partes. debiendo el comprador restituir la cosa después de haberse La teoría clásica del contrato declarado nulo el contrato por lesión enorme. ® www. con la publicación de De indigna de suceder a otra la ha sucedido y enajenado la cosa a un iure belli ac pacem. o en cuanto las cosas pagadas o las adquiridas por Lecturas Necesarias: Atiyah. con deducción de una décima parte (art. entonces C no puede reivindicar la cosa. Funktazma Inc. Se entenderá haberse hecho ésta más rica. sino también porque los problemas de esa teoría deben al que la compró.cl Por último. en cuanto las cosas Crítica de la teoría clásica.

el paradigma de contrato. Aunque es alentar a las personas a pagar sus deudas. Los daños que constituyen el contrato es obligatorio porque las partes así lo quisieron (dentro de fundamento de la responsabilidad extra-contractual no han sido ciertos límites. El objetivo del derecho de contratos es partes hacen. como un conjunto de reglas cuyo extra-contractual. El derecho se entiende (al menos el derecho diferencia de modo completo y categórico de la responsabilidad privado). la teoría clásica mira al contrato como una decir. El caso típico. el de obligaciones se refiere es entre obligaciones impuestas por el paradigma clásico asume que las obligaciones son creadas porque derecho y obligaciones asumidas libremente por las partes. regla general. cumplir sus promesas y. Es la voluntad de las partes la que rectificados. Pero la teoría clásica cosas. el segundo es el de proveer a posible distinguir: la solución pacífica de los conflictos entre ciudadanos. El proceso judicial está mueble: un contrato bilateral y consensual. Dentro de los parámetros del concibiendo al derecho de contratos como un conjunto de reglas contrato los conceptos externos como justicia. contractual y extra-contractual. ® www. algo que tiene existencia objetiva con independencia de que crear una obligación contractual. En la tradición continental. 79 . Las las partes lo quieren. Funktazma Inc. y un contrato surge una cosa que se hace.: la conjunto de valores y principios de importancia fundamental para el reunión de las mentes). no crea todas y cualquier obligación jurídica. en la cual lo que importa es lo que las personas sentido principal es el de hacer efectiva la autonomía de las partes hacen. consensual. reglas. en contratantes para arreglar sus asuntos como ellas consideren materia de responsabilidad extra-contractual civil la diferencia entre adecuado. no porque ellas hagan algo. se cumple o incumple. los contratos reales (que se perfeccionan por la entrega de la cosa) contractual. Con esta idea la doctrina clásica circunscribe y limita la puede acomodar esta obviedad de modo relativamente sencillo. como puede verse en lo que va del curso y (iii) En tercer lugar. en virtud de haber sido creadas conforme a esas ellos. el derecho de contratos no es sobre lo que las anteriormente mencionado. tanto los crea la obligación (desde luego. relación entre las partes contratantes. En esto el derecho de contratos se derecho privado. y de modo muy marginal lo que ellas quieren (de hecho. el derecho reconocerá). sino sobre lo que las partes quieren. se termina. el consentimiento es perfecto. El responsabilidad extra-contractual. la distinción fundamental en lo que a derecho necesario calificar esta afirmación de muchas maneras. Dentro del paradigma clásico la función principal de las cortes es el primero (i) En primer lugar.cl En la teoría clásica. no se habla respecto de ellos como cosas. la doctrina clásica supone una manera especial en los manuales de la asignatura. las segundas el derecho de contratos (el mismo son vistos como una anomalía. en este esquema. En esto antes de que las partes hagan cualquier cosa. es el de un contrato delito y cuasidelito civil es prácticamente irrelevante). Esta estructura refleja un del common law se denomina el meeting of the minds (lit. una desviación excepcional de la nombre de las dos grandes áreas. lo que en la tradición sistema de fuentes de la obligaciones). en este modelo. en el cual la condición suficiente y necesaria para la enfatiza la importancia del contrato como idea estructuradora del existencia de un contrato es el consentimiento. El ofrecer y aceptar no se requiere que las partes hagan nada para primero es el de fomentar entre los ciudadanos ciertos estándares crear una obligación. No se requiere que también el contrato se diferencia de los cuasicontratos y la una de las partes realice su prestación para crear la obligación. equidad y que confieren potestades a las personas para que éstas creen razonabilidad tienen una aplicación más restringida que fuera de obligaciones que.JurisLex. que consiste de un intercambio de promesas o voluntades manifestadas en la forma de oferta y aceptación (es (ii) En segundo lugar. Cuando la oferta es aceptada pura las partes cumplan las prestaciones que se deben. desde luego). consentimiento) deliberadamente realizadas con el objeto de cosa. en el cual aparte de diseñado para servir uno o ambos de dos importantes bienes. Es por eso que primeras constituyen el derecho de la responsabilidad extra. es verdad que es el derecho el que daños extra-contractuales como los cuasidelitos son sucesos. es la compraventa de cosas de entender la función de las cortes. Un contrato es y simplemente. Como supuestos de la teoría clásica es de conducta adecuados socialmente.

y si inmediatamente cual ninguna de las partes ha sufrido perjuicios ni recibido después de ese acuerdo un contrato comienza a existir. En la teoría clásica un contrato de compraventa de bienes muebles Pero la base de la responsabilidad. y que ninguna de las partes ha cumplido. a actuar transparentemente respecto de los otros. La unión de esta tradición con las ideas políticas y está obligada con la segunda. el juez típicamente debe solucionar el mayor relevancia (basta pensar en los contratos celebrados por problema particular de estas partes entre sí con motivo del consumidores y proveedores. por ejemplo art. Uno podría insistir en que en ambos casos en un momento de auge de la economía clásica. Los contratos que no son extra-contractual el juez está enfrentado a un accidente que causó transacciones comerciales carecen. tanto contractual como cuasi- es el contrato típico. O si una persona ha recibido de otra económicas mencionadas es lo que da coherencia y estructura a la un beneficio que ha sido conferido por la segunda en atención a teoría clásica. 2295 CC). por regla general. dejen de tener importancia. en supermercados. tanto a nivel de legisladores. Funktazma Inc. En este contexto es qué? Un problema relacionado es la importancia que en la teoría razonable preguntarse lo que la doctrina clásica no se pregunta por clásica tiene el contrato puramente consensual. etc). Es importante destacar como esta persona ha hecho. cada vez más dudosa. En casos de responsabilidad supone más que prueba la teoría clásica. entonces extraordinaria influencia. derecho de cuasicontratos las obligaciones de las partes surgen no porque haya acuerdo sino porque una persona ha hecho algo en (iv) La cuarta suposición del paradigma clásico es que de hecho beneficio de otro (cf. sino porque otros la existencia de reglas especiales que gobiernan a la mayoría (si no pueden haberlo entendido así razonablemente (como en el caso de a todos) los contratos.cl en general. que es todavía posible y útil pensar en contratos está lleno de casos en los cuales una persona puede términos de la teoría general del contrato. ello no obsta a la idea de que hay una idea la reserva mental. No es ni fácil ni barato establecer Crítica de la teoría clásica las modalidades precisas bajo las cuales una persona ha querido obligarse. como de parece que ésta está obligada a darlo. sería básicamente la misma. Tanto puramente consensual. entonces parece que la primera Roma. Este punto debe ser cuidadosamente considerado. de un daño. 1455 CC). y para eso las partes pueden fijarlas de común acuerdo.JurisLex. No es que los contratos profesores y jueces. Si dos partes llegan ser demasiado obvio: ¿por qué ha de obligar un contrato bajo el a un acuerdo sobre su conducta futura. El uso de un contrato 80 . y sin duda es lo que ha sido responsable de su que ésta espera recibir de la primera otro de similar valor. ® www. parece beneficios? Este tema será tratado en la Clase siguiente. En el accidente que ha ocurrido. Uno podría entender que ellos tienen una importante función de prueba. Si una persona ha hecho algo que ha inducido a doctrina resultó ser fruto de una síntesis hecha entre estos otra razonablemente a realizar una serie de gastos atendiendo a la elementos y la tradición jurídica occidental que se desarrolla desde conducta esperada de la primera. del liberalismo de lo que se trata es de obligaciones surgidas por lo que una político y del Estado nacional. o del error en la persona: arts. especiales. Si bien nadie desconoce resultar obligada no porque quería obligarse. El derecho de existe un paradigma. sobre le cual ninguna de las partes se ha la responsabilidad extra-contractual como los cuasidelitos tienen la basado y hecho gastos. responsabilidad contractual y responsabilidad extra-contractual sea Ella fue producida fundamentalmente durante los siglos XVIII y XIX. Pero ¿típico de qué? O mejor dicho ¿típico por contractual. buses. segunda como finalidad principal. y aunque argumentos de prevención general pueden ser período significativo de formación del consentimiento y no tienen considerados en el juicio. 1454. innegable que la obligación es creada por el acuerdo. en el caso del error sobre calidades accidentales de contrato que es general y que se aplica a través de estas formas de la cosa. Este tipo de cuestiones hacen que la distinción entre Estas cuatro ideas básicas constituyen la teoría clásica del contrato.

® www. Él convino verbalmente arrendar la de derecho de responsabilidad extra-contractual. pensando que tendría que prescindencia de la existencia previa de un contrato (la idea central pasar el verano en Londres. promises protegidas por el derecho. contraparte del mismo desarrolla expectativas respecto de la Forma y sustancia en el derecho de contratos. así de usar la casa de B. Pero este argumento adolece de dos Lecturas Necesarias: López. los riesgos futuros. y no las partes. Contenido: (ii) Otra posibilidad es sostener que un contrato obliga porque la Fundamentos de la fuerza obligatoria de los contratos. 191-235. entre otras cosas. el poder de obligare a si mismo era una para asignar el riesgo de ser A llamado de vuelta a la India eso es derivación del derecho de dominio. y esas expectativas carecerían de razonabilidad. la idea de culpa o casa de B. imposibilitado circunstancias). Si el contrato entre A y B en el ejemplo anterior es entendido como un contrato que. sino sólo las que son razonables. está diseñado (i) Para Hugo Grotio. El día después que habían convenido eso. Este argumento no desnudos sobre la base de la distribución de riesgos se convierte parece ser muy convincente. a estándares mínimos esperables de una persona en ciertas A le ordenaron volver a la India inmediatamente. pero de ello no Fundamentos) se sigue que el reconocimiento del derecho de dominio implique un reconocimiento general al poder de obligarse pura y simplemente. lo interpreta de esa manera. que negligencia. A dijo que. el pagaría su parte si que el derecho de contratos es analizado por el movimiento law and era requerido a hacerlo. un amigo y un hombre de su misma posición social. En Considérese un caso como el siguiente: segundo lugar. por lo quien tenía distributivamente. le pidió a éste que lo liberara del acuerdo. lo que la mayoría de las personas en la posición de B hubieran (iii) Otra posibilidad consiste en entender el contrato como un hecho (dado que nada había sido hecho bajo el contrato). 124-130. habiendo dado su palabra. La justificación de la obligatoriedad de los pactos el primer poder tenía también el segundo. problemas: en primer lugar. Pero no justificar el hecho de que A deba cumplir en este caso? Uno podría es verdad que todos los contratos sean ejercicios de distribución de comentar las siguientes respuestas: riesgos. Pero and the law of obligations" (cf. pp. pero B se ejercicio en distribución de riesgos. no todas las expectativas son Picazo. A. "Contracts. que tiende a ser la manera en negó. por lo que el Fundamentos de la fuerza obligatoria de los contratos (volver arriba argumento es circular por cuanto si las promesas desnudas no o al Indice General) estuvieran protegidas sería irrazonable desarrollar expectativas sobre ellas. pp.JurisLex. en general las expectativas sólo aparecen una vez que una de las partes ha hecho algo. Y una cosa ejercía un poder más perfecto que quien se obligaba a esa interpretación no es en absoluto neutral ni moral ni transferir un derecho o a hacer algo en el futuro. entonces. conducta futura de uno. sin perjuicio de lo que pensara de la economics. Atiyah. Al celebrar un contrato. Clase N° 19 ). estableciendo a qué parte corresponde qué riesgos. Fuerza obligatoria de los contratos (I: cosa y el de obligarse para el futuro son similares. debe ser obligatorio aun cuando La pregunta que corresponde es: ¿qué razón podría uno dar para ninguna parte haya recibido beneficio ni detrimento alguno. Desde luego el poder de enajenar una en una justificación basada puramente en consideraciones de 81 . Quien transfería el dominio de porque el derecho. y que esas expectativas merecen ser protegidas por el derecho. Fundamentos.cl Clase N° 20. Díez. Funktazma Inc. El contrato. es entendida como una conducta que no respeta los debía dejar la ciudad. las partes distribuyen entre sí conducta de B. Los Contratos. cuándo una expectativa es razonable es algo que en sí mismo depende de si esa expectativa está protegida. y en muchos casos con A quería arrendar una casa amueblada.

en ciertos casos ese caso desde luego no estamos hablando de un pacto desnudo. de veracidad respecto de la palabra empeñada. caso mencionado no puede dirigirse en contra de un juez que uno debe pesar una serie de argumentos a favor y en contra de declara la nulidad absoluta de un contrato de compraventa de un cada posibilidad. una exigencia legal como la contenida en el artículo 1801 82 . formales. qué regla Corte de Apelaciones de Santiago por decidir como lo hizo en el debería ser adoptada para que gobierne una situación en particular. libertad de expresión y el derecho al honor se solucionaba por la vía de dar primacía al derecho al honor. de que un contrato de compraventa de un bien altamente discutibles. y por qué no contrato. es posible encontrar razones esas circunstancias. por una parte. por ejemplo. El reproche que uno puede dirigir contra la substancia. por cuanto el orden de prioridad de los Razones formales y substantivas derechos constitucionales estaba dado por el orden numérico de los mismos dentro del artículo 19. Por regla general. En segundo lugar. pero ello no detrimento para una de las partes en virtud del contrato. A continuación discutiremos otra razón importante por la cual editor del libro Impunidad Diplomática. pero en condena a todo argumento formal. En principio es común encontrar dos tipos de razones utilizadas por jueces y abogados para llegar a una conclusión sobre lo que el Pero no todos los casos de razonamiento formal son instancias de derecho exige. Podría decirse que dar validez al contrato: él simplemente lo declarará inválido. inmueble debe ser otorgado por escritura pública. garantizada en el N° 12. En primer lugar es posible encontrar razones de razonamiento formalista. y de validar el contrato. Entre abogados y profesores el razonamiento formalista pactos desnudos es mucho más fuerte si ha habido beneficio o es considerado una deformación de la razón jurídica. circunstancias de las partes que encarecen de modo dramático las prestaciones de una de las partes. por la caso suscitado por un recurso de protección en contra del autor y el otra. Estas consideraciones tienden a poner en cuestión la summa divisio formalísticamente. ante la falta de esa solemnidad. Si el juez bien inmueble por falta de las solemnidades del artículo 1801. como el cambio significativo en las considerar esas razones. Pero no paso a argumentos de sustancia a favor de la validez o invalidez del está claro por qué sólo esta consideración debe valer. Un buen ejemplo de una decisión formalista es la del derecho de obligaciones entre obligaciones voluntariamente decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que sostuvo. Clase Nº Un razonamiento formal debe ser distinguido de un razonamiento 21). y decidir por la regla más justificada. está decidiendo si X es culpable o no de homicidio en contra de la aunque el juez lo haga así sin considerar la conveniencia o utilidad persona de Y. Desde luego. El caso paradigmático de una razón formal es. El los pactos (aun desnudos) deben ser cumplidos por un deber de artículo 1801 cumple la función (en este tipo de casos) de cerrar el fidelidad. El artículo 1801. sobre la libertad de expresión. por ejemplo (cf. entonces. y si en esos casos aplica razones formales estará decidiendo mal. Si estamos considerando. infra. garantizado en el N° 4 del Forma y sustancia en el derecho de contratos artículo 19 de la Constitución. Funktazma Inc. el juez que es llamado a ejecutar el (iv) Por último.JurisLex. por ejemplo. él deberá pesar todas las pruebas disponibles. uno podría sostener un argumento puramente moral contrato no se pesará todos los argumentos a favor y en contra de para la obligatoriedad de los pactos desnudos. e impone una solución que debe ser aplicada sin otras consideraciones morales. constituye una llegar a la conclusión que le parezca más adecuada a la luz de esos razón formal inobjetable para declarar la invalidez de un contrato en antecedentes. el argumento moral para la obligatoriedad de los formalista. ® www. un juez debe decidir atendiendo a razones de sustancia. Desde luego. que el conflicto entre la los contratos deben ser respetados. en el asumidas. y obligaciones impuestas por la ley.cl eficiencia económica y estas consideraciones son habitualmente del Código Civil.

Así la exigencia de que establecido a un costo enorme. el contratista tenía la formalidad de las razones que emplea es una característica del carga de estudiar los documentos. etc y razonamiento jurídico (cf.JurisLex. en contratos de construcción. El resultado fue un juicio largo y costoso. Pero esta objeción a los artículo 1708 y 1709 del mencionada de la Corte australiana. eso no luego determinar cuánto él debía cobrar por la obra. pero en arts. sin embargo. el que homicidio y el de la Corte de Santiago) donde quien decidía debería encargaba la obra) dijera sobre el terreno o sus condiciones etc. por regla diligencia respecto del contratista. 1708 y1709 CC). o en los cuales ellos no responsabilidad frente al contratista. como no lo son. Pero las razones formales son Luego se aceptó que el que contrataba la obra tenía un deber de comunes en el razonamiento jurídico. en el razonamiento puramente moral. podría incluso decirse que la la regla era que. descansar en la información entregada por el contratante. 213s): En Australia de razones formales. aunque válido o inválido. Desde luego. con el objeto de que el juez pueda partes podían deberse una obligación de diligencia. De hecho. ® www. Al final la corte decidió que el contratante no tenía los cuales los hechos no son conocidos. desde luego. era caso y decidir en consecuencia sobre la existencia o inexistencia necesario investigar en detalle los hechos. más que sobre sus propias averiguaciones. implicaba que el contratista había descansado de La exigencia de ciertas formalidades para la validez de un contrato buena fe y razonablemente sobre la información que le había dado es usualmente una razón formal para determinar si un contrato es el contratante. Uno podría sostener que es mejor permitir 1972 la Corte Suprema australiana dijo que eso no era así. porque permite no quiere decir necesariamente que en ese caso debió haberse decidir si hay o no contrato sin necesidad de entrar a considerar decidido según la cláusula contractual. Siguiendo la decisión del contrato. etc. o indican de modo el contratante de las condiciones especiales del terreno. para el contratista alegar en algún caso que la contraparte había violado ese deber de diligencia al no entregarle cierta información Razonamiento formal en los contratos relevante sobre el suelo o sus condiciones etc. si ese indisputable si el contrato ha sido celebrado o no. las condiciones. ¿Por qué no aceptar prueba haber pensado que el contrato debía ser tratado como una razón testimonial para probar un contrato que contiene la entrega o formal concluyente en el sentido de que el contratista no podía promesa de una cosa que vale más de 2 unidades tributarias? (cf. que las todos los medios de prueba. quién descansó sobre están diseñadas para ahorrar tiempo. Uno podría en contra de la validez del mismo. pero este hecho sólo pudo ser indican claramente si hubo o no contrato. Para llegar a una conclusión fundada y justificada sobre los hechos del determinar la existencia de esa obligación. y como consecuencia fue posible general. Esa pretensión. sino sólo muestra que la todos los aspectos del caso.e. Funktazma Inc. 83 . justicia es a menudo un bien caro. el terreno. Esto por escrito (art. en otro caso se procedió a Código Civil pierde de vista la función de la forma en el derecho en hacer ese examen. en que general y en los contratos en particular. 1709 CC) elimina el problema. qué conocimiento tenía el contratista. supra. Pero una de las conocimiento podría haber sido adquirido por el contratista por su justificaciones principales de las razones formales es que ellas cuenta. Es fácil tratar con casos en todos los hechos debieron ser examinados: qué conocimiento tenía los cuales los hechos son conocidos. La misma conclusión habría sido los contratos que contengan la entrega o promesa de una cosa alcanzada simplemente por la aplicación de la razón formal avaluada en más de dos unidades tributarias deben ser otorgados contenida en el contrato. y el costo del juicio se habría evitado. y normalmente funciona como razón concluyente el contrato decía expresamente que no debía hacer eso. considerar razones de sustancia. Usualmente los quiere decir que todo el razonamiento jurídico sea formal: hemos contratos expresamente establecían que el constructor no tenía visto ya dos casos (el del juez decidiendo si X es culpable de derecho alguno a descansar sobre lo que la contraparte (i. Clase Nº 1).cl Una vez que uno es capaz de distinguir razones de sustancia y Las razones que justifican a las razones formales pueden verse razones formales notará que el razonamiento jurídico está plagado claramente en un caso discutido por Atiyah (pp. dinero y esfuerzo en casos en quién.

por En el derecho de contratos. 19 N° 3 inc. y que las cortes no deben reemplazar su juicio por el de ellas. en ese momento. y más allá de los cuales degenera en formalismo). En otras palabras. o es considerada como razones formales en el procedimiento criminal muestra la débil o poco frecuente. en una consideración eso es razonable porque se supone que la persona tuvo 5 años pormenorizada de todos los antecedentes del caso (por regla para ejercer una acción y no quiso hacerlo (si esta suposición es general). Hay también otras razones: hay razones contratos frente a la ley y al juez) formales para determinar quién es la persona adecuada para tomar una decisión. o de la decisión sobre la responsabilidad de una persona debe ser otra manera. ser justificada en la medida en que los aspectos que no fueron Es importante entender estos límites que separan a la formalidad considerados lo han sido o lo serán en otro momento. El uso de las razones formales supone que los problemas que esas razones excluyen han sido. una de las razones más importantes ejemplo. un argumento distinto al de la conveniencia de aplicar razones formales para reducir los costos de Clase N° 21. contratos de cuenta corriente o seguros etc. rangos dentro de los cuales puede correctamente ser formal significa. siempre basada en razones substantivas. o cuándo un problema debe ser considerado como definitivamente solucionado Contenido: (la necesidad de seguridad y estabilidad en las relaciones La fuerza obligatoria de los contratos frente al legislador. La art. y la considerar todos sus aspectos relevantes. si de hecho la persona estuvo impedida de ejercer la una persona. deciden cuánto valen los beneficios que obtienen en virtud del mismo.JurisLex. Si se desecha una acción porque ésta está prescrita. los consumidores y el valor jurídico de las declaraciones impresas en letra pequeña en los enormes formularios en que constan. eso supone que las partes. modo más apropiado en otro momento. Decidir conforme a una razón límites (i. para apreciar para darles carácter formal a las disposiciones de las partes es que que en muchos casos esta suposición básica del razonamiento lo más apropiado es que las partes de un contrato sean las que formal es inaplicable. entonces el rol excluyente de las razones importancia sustantiva de la forma. Esta decisión sólo puede existencia de esos límites se basa en consideraciones de sustancia. El razonamiento formal tiene formales tenderá a ser desatendido. Si el precio fijado en un contrato por un servicio debe inexistencia de un tipo penal. por otras personas. Y es esta del formalismo. o La Constitución prohibe a la ley presumir de derecho la serán.cl La declinación del razonamiento formal interpersonales aparece aquí) etc. al sustantivas que se aplican a la conducta del procesado si no hay un celebrar el contrato. para condenar a infundada. o cuándo ésta debe ser tomada. o al menos podrían haber sido. Pero la misma Constitución exige que. 2520 CC). podrá observarse. 84 . pudieron haber discutido el precio y las demás tipo penal que sanciones esa conducta.e. discutidos y decididos de responsabilidad penal (art. en particular porque una tendencia relativamente suposición la que de hecho es puesta en cuestión cada vez de fuerte en derecho comparado es hacia la disminución de la modo más frecuente. en consecuencia. es una razón formal ser tomado como razón formal que impide a la corte ofrecer su para no condenar: el juez no debe considerar las razones propia valoración del servicio. Funktazma Inc. decidir una cuestión negándose a aplicado. entonces tiene sentido suspender la prescripción: véase el una sanción al hecho por el cual se le intenta condenar. ® www. en los hechos. Fuerza obligatoria de los contratos (II: Los las decisiones judiciales. Éste es. Basta considerar el desarrollo del derecho de importancia de las razones formales. Que la Constitución al mismo tiempo prohiba y ordene el uso de En la medida en que esta suposición falla. 6° CPol). exista una ley previamente promulgada que impute acción. por socialmente lesiva que modalidades del mismo y haber llegado a una solución adecuada esa conducta sea.

es mucho más debatido. Esta Reglas de este tipo serán discutidas más adelante (infra. La celebradas bajo su vigencia. un significado determinado. se dice que éste está obligado por el contrato si carece veinticuatro horas subsiguientes a la notificación judicial de la de potestades para modificar su contenido.663. sin embargo. se usa esa expresión de modo distinto de cuando se refiere a una persona. especiales de pago para los deudores. beneficios que no les eran una potestad normativa como la contractual. está cerca de serlo. En Chile se han dictado leyes de esta naturaleza. los contratos son intangibles. no es absoluta. hacerlo subsistir. 8 CC) las leyes son leyes moratorias. la existencia. una Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido. se persona está obligada por un contrato si ella debe hacer o no hacer resuelva ipso facto el contrato de venta. pp.282. A continuación mencionaremos tres casos: (1) el de las leyes de emergencia que afectan las prestaciones que se Leyes que modifican contratos existentes deben las partes de un contrato. Una norma judicial). Reglas que modifican el efecto de una cláusula contractual La fuerza obligatoria de los contratos frente al legislador En este acápite se agrupan las reglas que establece que una cláusula contractual determinada tendrá. dado que el derecho excepcionales. genérica de emergencia figura en el artículo 7 de la Ley 16. dado que la prohibición genérica se encuentra sólo en 85 . Los Contratos. a pesar de la intención de El contrato obliga al legislador si el legislador carece de facultades las partes. dadas precisamente las circunstancias de emergencia que las hacen necesarias. Funktazma Inc. Cuando se habla de ‘obligación’ respecto del Código Civil ordena que legislador. por un lado. ® www. sin por la crisis desatada en Chile por la depresión internacional) o la embargo. implican por lo establece las condiciones y modalidades bajo las cuales confiere general beneficios a los deudores. como los DL 27 y 48 de 1932 (motivados El caso de la modificación legislativa de los contratos vigentes. 1879 CC). lo más tarde. en consecuencia. Así. que conceden plazos o condiciones reglas en cuestión y los efectos que la cláusula produciría. (2) el de reglas legales que afectan el significado o los efectos de contratos o cláusulas contractuales Este punto es el más importante y discutido de los tres. y por otro conferidos en los contratos respectivos. de 30 de Mayo de 1972. y (3) el problema de la retroactividad existencia de leyes de emergencia en principio es incontrovertible. el artículo 1879 del para modificarlo. el comprador podrá.cl La fuerza obligatoria de los contratos frente al juez (revisión otorgados con fines habitacionales por el Estado. de las leyes que afectan derechos que surgen de un contrato. 277-311. En principio el legislador puede dictar leyes automática de las deudas originadas en contratos de mutuo retroactivas. que suprimió la reajustabilidad con efecto retroactivo. En el segundo caso. de reglas que Leyes de excepción asignan a una cláusula contractual convenida bajo su vigencia un significado o efectos diferentes del que las partes le asignan no es En este acápite caben las leyes que. por otra parte. El caso más típico de estas las partes conocían o debían conocer (conforme al art.JurisLex. demanda (art. aunque como veremos 24). Clase N° intangibilidad. sin lo que el contrato le manda hacer o no hacer. pagando el precio. circunstancias de sismo o catástrofe. En este caso se trata de una ley ley 17. en las legislador. En el derecho chileno. En el caso del embargo. por consideraciones tampoco particularmente controvertible. y con el carácter de transitorias. que permite la paralización de juicios ejecutivos hasta por un año en Lecturas Necesarias: López.

Mientras el Código Civil. es decir. Esta El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase es la regla pacta sunt servanda. usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo (art. de bienes corporales o incorporales (art. En principio. cuando la Sociedad Petrolífera había personales. El ejemplo imaginado por Jorge López es útil para representarse este problema: Sobre la base de estas reglas. sin devenir imposible. la Por otro lado. y no prohibición de la retroactividad tiene jerarquía constitucional en dos puede ser invalidada sino por su consentimiento mutuo o por casos: en cuanto al principio nulla poena sine lege y en cuanto al causas legales (art. 565 CC). Las N° 24 de la Constitución. lo que la ley entregas se efectuarán mediante veinte remesas mensuales. y las servidumbres activas (art. se obliga a suministrar a Constitución.000 toneladas cada una. extensiva de modo amplio y generoso la protección que esta manera de entender el problema reconoce a los derechos Durante septiembre de 1987. se produce inopinadamente el cierre indefinido del Canal de Panamá (en razón La fuerza obligatoria de los contratos frente al juez (revisión judicial) de una falla geológica). las partes quedan obligados por el contrato. y en el cual cada una de como los créditos. plantea cuando los valores de las prestaciones han variado de modo significativo después de la celebración del contrato y por Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales […] causas imprevistas. define las cosas El problema de la revisión judicial del contenido del contrato se incorporales. gravándose cada uno a beneficio del otro. contratos en curso adquiere una nueva significación. por lo cual el acreedor tiene sobre ese derecho un ENAP doscientas mil toneladas de petróleo crudo a US$ 2. uno que tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes. las obligaciones que se fundan en el contrato no son afectadas por las variaciones en los costos y beneficios esperados El artículo 19 N° 24 de la Constitución garantiza: por las partes en cuanto al cumplimiento de sus prestaciones. la Todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes. 583 CC). 1545 CC). a partir del mes de agosto de 1987. Y es en relación con la amplitud reconocida al derecho de dominio que el tema de la modificación legislativa de En virtud de esta regla.000 la derecho de propiedad conforme al artículo 582 del Código Civil y 19 tonelada métrica puesta en el puerto chileno de Quintero. Así. entregado únicamente la primera remesa. sin embargo. en virtud del cual la primera. El cumplimiento del contrato por la sociedad venezolana. Venezuela. el conmutatividad se quiebra de modo significativo.cl el artículo 9 del Código Civil que puede en consecuencia ser derogado por cualquier ley. las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. los tribunales y parte importante de la doctrina chilena han llegado a la conclusión de que los derecho Se celebra un contrato entre una Sociedad Petrolífera X y la personales emanados de los contratos son ‘cosas incorporales’ en Empresa Nacional del Petróleo. derecho de propiedad. que hemos visto. 19 N° 24 CPol). Como se sabe. Incorporales [son las cosas] que consisten en meros derechos. Funktazma Inc.JurisLex. ® www. el mismo Código establece que sobre las cosas pregunta es qué debe hacerse cuando por razones imprevistas la incorporales hay también una especie de propiedad. Al modificarse legalmente. de hace es afectar el derecho de dominio. En un contrato oneroso y conmutativo. el sentido del artículo 565 del Código Civil y 19 N° 24 de la domiciliada en Maracaibo. puesto que es factible Revisión judicial del contenido del contrato transportar el combustible a través del Estrecho de Magallanes. 86 . La Corte han hecho 10.

pero surgidas bajo el contrato. ® www. A fines del siglo XV la cláusula era generalmente aplicable a todos los actos y contratos. no es necesariamente la ¿puede el juez intervenir y modificar el contrato? El problema tiene mejor manera de tratar el problema. prueba que no lo debía. la necesidad de encontrar público durante una huelga. entonces la posibilidad de aplicar la cláusula y revisar el las obligaciones del contrato se entienden sujetas a la condición de contrato es más fuerte. El ejemplo típico. de que la cláusula constituye La cláusula rebus sic stantibus. Otros han sostenido que los problemas de gozaría de general aceptación. entregar una espada hecha a una persona que en el tiempo tiene derecho para repetir lo pagado (art. La cláusula alcanzó su máxima revisión judicial pueden ser enfrentados por la vía de la doctrina del importancia durante el siglo XVII (quizás por los efectos abuso del derecho. si de los hechos su origen en una doctrina medieval. El siglo XIX. denominada clausula rebus sic del caso es posible colegir que las partes de hecho tenían esa stantibus. el ejercicio del derecho (i. En un caso de esta naturaleza. Hay abuso del derecho cuando un derecho es devastadores de las guerras europeas) y se convirtió en parte ejercido maliciosamente. y durante los tres siglos siguientes El abuso del derecho. si se da una de dos condiciones: expulsada por la puerta. a menos (lit. y si ellas cambian de modo como marca del abuso del derecho). Lo que doctrina medieval desarrollara la teoría. puesto que los costos de flete aumentan en un factor de cinco (López. con el auge del caso en cuestión.:) que las cosas se mantengan igual a como eran cuando el que uno quiera suponer que todos los contratos onerosos y contrato fue celebrado. como sostiene el artículo 226 del BGB. vio una paulatina declinación cumplimiento formulada por la contraparte) no necesita ser doloso. El artículo 2295 establece Cicerón y que fue discutido por San Agustín. La tesis originalmente planteada por Bartolo y Baldo. Baldo. Pero eso depende de los hechos. En el escuela del Derecho Natural. 2295 CC). interés es evidente. La idea de que la cláusula está sujeto a discusión es precisamente si la parte cuya prestación se encuentra tácitamente incorporada en los contratos conmutativos se ha hecho excesivamente onerosa puede solicitar su revisión y onerosos fue formulada primero por los comentaristas Bartolo y judicial. p. para evitar perturbaciones al orden general en la estabilidad de los contratos. ‘si reconocida del usus modernus y de la doctrina elaborada por la sólo puede tener la finalidad de causar daño a otra persona’. excesivamente oneroso. Desde luego.JurisLex. o (b) si el ejercicio del derecho suficientemente significativo entonces los efectos del contrato constituye un delito o cuasidelito civil.cl resulta. Por otra parte. la exigencia de liberalismo y de la libertad contractual. Un ejemplo de abuso del deben ser ajustados. Windscheid sostuvo que. La glosa a este texto fue el punto de partida para que la Pero en este caso no se trata de que algo se dé por error. 87 . es el de la promesa de que si el que por error ha hecho un pago. romano. Algunos han sostenido que el puede ser razón para variar la obligatoriedad de las obligaciones problema puede ser tratado como enriquecimiento sin causa.e. y formulada en su forma moderna por Windscheid. 299). de la popularidad de la cláusula. la doctrina volvería por la ventana. intermedio enloquece. consecuencialmente. ordenó arrojar al mar las bebidas criterios que fijen los límites del reconocimiento de uno y otro alcohólicas del primero. Pero todavía puede haber abuso. De San Agustín el texto pasó al Decreto de Graciano. una presuposición tácita de las partes. que se encuentra en eso naturalmente esquiva el problema. La (a) que el derecho sea ejercido en contra de su función económica voluntad de las partes se refiere a las circunstancias bajo las cuales o social (esta condición no es generalmente aceptada en Chile las partes celebran el contrato. Funktazma Inc. Esta cláusula no era conocida en el derecho conmutativos la incluyen como elemento de la naturaleza. La cláusula rebus sic stantibus es una cláusula por la cual intención. Los filósofos morales fueron los primeros en llamar la atención sobre el hecho de que un cambio en las circunstancias El enriquecimiento sin causa. el interés de una parte por ver derecho discutido por Alessandri es el de una particular que sus obligaciones modificadas debe balancearse con el interés demandó al Fisco porque éste.

1558 CC). es la falta de aquella diligencia y cuidado que relativo de los contratos) los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. significa culpa o descuido leve. Conforme a este artículo. que establece que todo contrato legalmente Los contratos deben ejecutarse de buena fe. El efecto relativo de los contratos: regla general. sólo es responsable de los a este argumento. y por consiguiente celebrado es una ley para las partes. descuido Clase N° 22.cl Las reglas generales de la responsabilidad contractual pueden dar espacio a la revisión judicial. Funktazma Inc. El efecto relativo de los contratos: regla general La buena fe. estaría incurriendo en mala fe. la que es definida por el Código Civil como Culpa leve.e. 1546 CC). sin otra calificación. por lo que no debería tribunales la resolución (no la revisión) del contrato por esa causa. Resolución del contrato por excesiva onerosidad sobreviniente El argumento aquí debería ser que no hay razón para que el Esta es una solución alternativa a (pero no incompatible con) la contratante cuya prestación se ha hecho excesiva e revisión judicial. El efecto relativo de los contratos: excepciones.JurisLex. excesiva onerosidad sobreviniente e impredecible no actua con ‘la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios’. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado Contenido: ordinario o mediano (art. perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato (art. en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio (art. debe reconocer el principio del efecto por la ley o la costumbre pertenecen a ella (art. En este caso las reglas son dos: El acreedor que exige del deudor un cumplimiento mucho más oneroso del originalmente previsto al celebrar el contrato. 1548 CC). el deudor en nuestro caso sólo respondería por el incumplimiento si incurre al menos en culpa leve. verdaderas y no De nuevo. Fuerza obligatoria de los contratos (III: Efecto leve. 2° CC). impedir que fructifique) por la vía de renegociar los términos del El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos contrato tomando en consideración el cambio en las circunstancias. Culpa o descuido. Precisamente en la medida en obligan no sólo a lo que en ellos se expresa. es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes. responder por la imprevista onerosidad sobreviniente. parece que el deudor que deja de cumplir debido a una tanto. ® www. sino a todas las cosas que la libertad contractual es la base del sistema chileno de que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación. Consiste en dar a la parte afectada por la impredeciblemente onerosa tenga una responsabilidad agravada onerosidad sobreviniente una acción para que ésta solicite a los respecto del que incumple por dolo. conforme Si no se puede imputar dolo al deudor. o que derecho de la contratación. y de la levísima. La doctrina del efecto relativo de los contratos está implícita en el artículo 1545. que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor. relativo de los contratos: la libertad de contratación no sólo implica 88 . concediéndole a la otra parte la posibilidad de enervar la acción (i. descuido ligero. 44 inc. Conforme al artículo 1546 del Código Civil.

en ciertas circunstancias: el concepto relevante seguirá siempre al dominio de su unidad. los actos colectivos constituyen. con cualesquiera palabras que El efecto relativo de los contratos: excepciones. acto colectivo que hace excepción al efecto relativo de los contratos (art. en principio. 2° CT).071: No constituye excepción a este principio el hecho de que el contrato pueda obligar a personas que no concurrieron a su La obligación del propietario de una unidad por los gastos comunes perfeccionamiento. Los asignatarios a título universal. La regla general es que ellos no son una excepción al efecto relativo de los contratos. 4 inc. por acto era obligatoria y el sindicato era único. Un ejemplo de partes del mismo: los terceros no son afectados por el contrato. el efecto relativo de denominadas obligaciones propter rem o ambulatorias. Son partes de un contrato no sólo las personas que concurren a su Por regla general los causahabientes a título singular no son perfeccionamiento. aun respecto de los es el de parte. En pocas palabras. la del título universal: 1962. 1°). ambos conceptos devengados antes de su adquisición […] (art. las obligaciones van junto a la cosa. sólo ceden en beneficio o desmedro de las cambia de titular la obligación cambia de deudor. y aunque en el testamento se les califique de tanto legatarios.JurisLex. el ejemplo paradigmático de acto colectivo era el contrato colectivo en el contexto del derecho laboral. Actos colectivos son actos realizados por un grupo de personas que vinculan a todos los que pertenecen a esa asamblea o grupo. son herederos: representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles (art. Los casos de excepción al efecto para todos los trabajadores. plasmados en un contrato colectivo.g.537). En la medida en que una persona votó en contra o no participó. sino Un caso de obligaciones en las que el causahabiente a título también una inmunidad frente a obligaciones a las cuales la singular es afectado por las obligaciones del causante es el de las voluntad no ha concurrido. Funktazma Inc. al causante en un bien negociación. sin perjuicio de que el empleador derechos reales. El empleador La situación de los causahabientes a título singular es discutida. verdaderas y no se les llame. 303. en la medida en que la sindicalización Los causahabientes a título singular son los que suceden. pero Son terceros absolutos los que no participan del contrato y no están queda obligado por el acto. y no por un efecto inc. sino también los herederos o causahabientes a afectados por el contrato. Hoy. Tradicionalmente. Actos colectivos 1097 inc. en los cuales su oponibilidad a terceros se explica puede hacerlo extensivo a los demás trabajadores (art. comentada en la Clase N° 17). aunque hay excepciones (e. suele ir juntos en la gran mayoría de los casos). los resultados de esa entre vivos o por causa de muerte. 4° Ley 19. 340 CT). se dice. y no el de persona (por supuesto. de modo que si la cosa un contrato. En este los contratos implica que las obligaciones y derechos que surgen de caso. obligaciones de este tipo está contenido en el artículo 48 de la ley 6. 344 por la propia naturaleza del derecho real.cl la existencia de una potestad para obligarse libremente. negociaba con el sindicato y. sin embargo. afectados ni para bien ni para mal por el contrato. la sindicalización no relativo de los contratos en cuanto a los causahabientes a título es obligatoria y el contrato colectivo obliga sólo a las partes que particular deben ser distinguidos de los casos relacionados con efectivamente concurren a él. ® www. Sólo en esta medida es el contrato colectivo un caso de extraordinario del contrato. eran obligatorios específicamente determinado. ligados a él de ningún modo. para ellos el contrato es res inter alios acta. 89 .

y no me puede interesar que se dé a otra persona (Ulp. que el estipulante carecía de acción. aunque existencia. Aunque esto puede parece discutible. respuesta que constituia la estipulación incluia la expresión ‘para mi’ (lat. y en ellas se distinguen tres personas: el estipulante. estipulando la integridad del patrimonio del pupilo: dice Marcelo que en este caso Derecho romano es válida la estipulación (Ulp. si fallaba en su contra. 1.cl Los romanos no reconocían la posibilidad de estipular por un Otro acto colectivo de mayor importancia como tal en el derecho tercero: alteri stipulari nemo potest (Ulp.JurisLex.e. que celebra un contrato con el promitente para que éste haga. excepto los accionable (i. 54. y dice Marcelo que en este caso es válida la estipulación. 45. La explicación dada por los romanos a esta imposibilidad se basaba Aprobado que sea el convenio. hayan o no concurrido a la junta. en cuanto se hubieren abstenido de tipo de obligaciones se han hecho para que cada uno pueda votar (art. Las chileno es el convenio de acreedores contenido en el artículo 169 razones que se han dado para esta negativa ha sido dos: de la Ley de Quiebras. la forma fija de pregunta y 180 de la Ley de Quiebras. D.17). entonces los romanos estaban dispuestos La figura anterior es llamada ‘estipulación por otro [o ‘por un a concederle una acción: tercero’]’. que la decisión del juez sólo podía obligar al persona podrá demandar lo estipulado. 191 LQ). uno podría encontrar en las formalidades de la fijar la forma en que el pasivo del deudor será solucionado con el fin stipulatio una razón para que un tercero no pudiera ser beneficiado de evitar la declaración de quiebra de éste. en el derecho romano. preguntarse si se puede incurrir en la esptipulación.17). D.20). 180 LQ). Conforme al artículo por la estipulación. dotado con una acción) en una stipulatio alteri: este enumerados en el artículo 180. Estipulación por otro. i. es revocable el contrato por la sola correspondiente al daño que el incumplimiento infringió al voluntad de las partes que concurrieron a él.e.38.38. 1. 1449 CC). pero sólo esta tercera pecuniaria. cabe haga algo a favor de un tercero. esto prevenía la validez de una estipulación por otro. D. adquirir lo que a él le interesa. El convenio de acreedores es un acuerdo entre el deudor y el conjunto de los acreedores que tiene por objeto En primer lugar. El que había empezado Alteri stipulari nemo potest a administrar una tutela. 1. 45. mihi) en la pregunta: ‘centum mihi dari spondes?’ (‘prometes El convenio se considerará aceptado cuando cuente con el darme a mi 100?’). de la regla omnis condemnatio no tenga derecho para representarla. es necesario recordar la Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona. el beneficiario. demandado. de o no Cuando yo estipulo a favor de otro lo que me interesa a mí. Funktazma Inc. cuando el estipulante tenía interés. este obliga al deudor y a todos los en la idea de interés: el estipulante no tenía ningún interés acreedores. Dado que la estipulación era un contrato que consentimiento del fallido y reúna en su favor los votos de dos sólo podía realizarse siguiendo escrupulosamente la formalidad tercios o más de los acreedores concurrentes que representen las legal. tres cuartas partes del total pasivo con derecho a voto (art. De hecho. y mientras no intervenga su demandado. ® www. a pagar una cantidad de dinero aceptación expresa o tácita. Originalmente. cedió la gestion a un cotutor. El hecho de que el estipulante carecía de interés en la Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido stipulatio alteri implicaba que no había interés que avaluar.38. por lo ejecutarse en virtud del contrato (art. 90 .

incluso en el bajo la cual se estipuló (Ulp.pr). Varias estrategias fueron ofrecidas para puede recibir el pago. 1. Bavaria.e. y faltando esa estipulación. en esas circunstancias. escapar la prohibición contenida en esa regla: algunos intentarn hacer la regla del C. como el de hacer ciertas el derecho sino hasta que acepta. fundado en la aseguró que por muchos siglos los pactos en beneficio de un estipulación. o porque la Lo que glosadores y comentaristas encontraron fue. lo que hay intentaron ampliar el concepto de interés. 45. habiéndose aceptado la regla pacta sunt siempre y cuando el estipulante tuviera un interés pecuniario en la servanda. estipulación. que le permite accionar ante el incumplimiento del tercero fueran de dudosa validez. pero excepciones a esta regla. valdría como nudum pactum. 54.JurisLex.20. con lo cual En este caso el estipulante tiene un interés. promitente. Sajonia) y en el Code Napoleon. esta aplicación es un modo y no incorporada a los códigos del siglo XVIII (Prusia. si no valía como estipulación. interés. Pero en el Corpus Iuris Civilis. concedió una tiene un interés. Hay una serie de otras qué interés pueda tener.38. En esta forma la regla fue obras o sujetarse a ciertas cargas. 45. hasta el siglo En el derecho postclásico. no suspende si las partes de la estipulación creaban por la estipulación dicho la adquisición de la cosa asignada (art. El beneficiario no puede demandar el cumplimiento. como en el caso de D. El modo por consiguiente.17).17). a pesaar de las excepciones. conviene estipular una pena. si yo quisiera hacerlo así [i. lo que podían hacer por la vía de introducir una cláusula penal: Por regla general. los canonistas detrás de la regla alteri stipulari nemo potest parece ser la reconocieron una excepción adicional cuando el pacto estaba estructura del procedimiento civil romano: los romanos no parecen revestido de un juramento. Otra consecuencia Si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con la del mismo énsfasis. en consecuencia: el estipulante puede accionar contra el promitente para que éste lo Derecho Medieval y moderno indemnice por el incumplimiento (ya sea porque el estipulante tiene un interés. Clase Nº 10) descrito de la siguiente manera por el Código Civil: como consecuencia del énfasis que pusiera en el libre consentimiento como fundamento del contrato. ya los autores de la escolástica haber tenido problemas para aceptar la estipulación por otro. 8. si no se hace lo que se ha ni el donante ni el beneficiario podían reclamar del incumplimiento acordado. estipular a favor de otro] con un a estipulación. D. otros Más que las formalidades de la estipulación. El modo es una modalidad (como el plazo y la condición. Justiniano mantuvo la regla.cl En todo caso. Digesto (Ulp. Una de reafirmada y aplicada. mencionados en la En el siglo XVII Grotio atacaría directamente la regla en estudio.13. un número cada vez mayor de XVII. sin embargo. no era necesario que el estipulante tuviera un interés una condición suspensiva. no tenía importancia la regla alteri stipulari nemo potest.38. e incluso en algunos casos hasta el XIX la regla fue excepciones a alteri stipulari nemo potest fue introducido. entonces. En consecuencia. por cuanto un pacto en beneficio de un tercero. sino la cantidad que sea y la condición excepciones a la regla de alteri stipulari nemo potest. para que. pues cuando alguien estipula una pena. ® www. no se mira acción basada en la equidad al beneficiario. se incurra en la estipulación incluso a favor del que no del modo. Desde el Code Napoleon la regla llegó al 91 . 7. 3 extensiva a otras obligaciones. esas excepciones tenía relación con una donación modal. El emperador. española sostivieron que.38. 13. Funktazma Inc. 1. 45. en estipulación incluye una clausula penal. como en el caso de D. es que el beneficiario no adquiere obligación de aplicarlo a un fin especial. la regla alteri stipulari nemo potest y una serie de 1. consecuencia. Las relaciones entre las partes son. en el derecho romano el donatario cargado con un modo podía ser demandado sólo si el modo estaba reforzado Claro que. 1089 CC). En general.

Por la primera el promitente se obliga frente al por medio de su simple declaración de voluntad. en virtud de revocar la estipulación antes de la aceptación del beneficiario (art. La cuarta explicación simplemente deja de inoficiosa donación). En el Código Civil Chileno el beneficiario debe cumplir las deudas adquiridas por el gestor. 1449 CC). 3° La teoría es incorrecta. la salvedad indicada en el artículo 1449 del Código Civil: sólo el beneficiario podrá demandar lo estipulado. por lo que si el estipulante simplemente una figura anómala. La gestión de negocios es un cuasicontrato por el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna persona. podrá pedir la propio y no como gestor de negocios ajenos. como hemos visto. con obliga para con ésta. Luego el explica por qué el consentimiento del estipulante se requiere para estipulante celebra otra convención con el beneficiario. También falta en la estipulación por otro la obligación del gestor de continuar Naturaleza jurídica de la estipulación por otro en la gestión hasta que el interesado pueda tomarla o encargarla a otro. en virtud de la cual un tercero muere antes de la segunda convención ya no sería posible adquiere un derecho fundado en un acto que para él es res inter consolidar la operación. la cual el primero cede al segundo su crédito contra el promitente. alios acta. por cuanto en el tiempo que media entre la primera y la segundo convención el crédito estaría Teoría de la adquisición directa del derecho en el patrimonio del estipulante. 1449 CC). y por eso él es acreedor en la estipulación. con la consecuencia de que podría ser embargado por los acreedores de éste. 1536 inc. la oferta. ® www. lado esa posibilidad. el estipulante actúa como gestor de negocios Entre promitente y estipulante ajenos. La cesión gratuita Las tres teoría anteriores intentaban dar a la estipulación por otro posterior podría ser invalidada por los acreedores del estipulante en una explicación ubicándola dentro de los moldes conocidos de la conformidad a los artículos 1425 y 1187 del Código Civil (acción de doctrina contractual. Teoría de la gestión de negocios ajenos Efectos de la estipulación En esta teoría. En la beneficiario adquiere el derecho al momento de celebrarse el estipulación por otro el beneficiario siempre tiene la posibilidad de contrato. pero puede ser revocado de comun acuerdo por negarse a aceptar la estipulación. estipulación por otro: Teoría de la declaración unilateral de voluntad Teoría de la oferta De acuerdo con esta explicación. 2286 CC). Funktazma Inc.JurisLex. Además. si el negocio ha sido bien administrado el Mientras el beneficiario no acepte el crédito que surge para él de la 92 . a diferencia resolución ante el incumplimiento del promitente (art. si se hubiere pactado (art. lo que el artículo 2290 prohibe al estipulante y promitente hasta que el beneficiario acepte. El estipulante podrá demandar la cláusula penal. la estipulación por otro se descompone en caso en el que una persona podría convertirse en deudora de otra dos convenciones. Por último. si se tratase de un contrato bilateral. y la obliga en ciertos casos (art. se Entre ellos se producen los efectos normales de los contratos.cl artículo 49 del Código Civil. 1489 CC). por cuanto el estipulante y el promitente siempre pueden Cuatro son las teorías que se han formulado para explicar la revocar antes de la aceptación del beneficiario (art. y acepta que la estipulación por otro es caduca con la muerte del oferente. Pero esta teoría no estipulante. Esta teoría tiene inconvenientes serios. la estipulación por otro sería un Conforme a esta teoría. de la estipulación por otro. beneficiario de una gestión de negocios bien administrada. por cuanto el estipulante actúa a nombre CC) y.

por otro lado. del mismo contratantes se compromete a que por una tercera persona. si el Son los efectos entre promitente y beneficiario los que hacen de tercero no ratifica. que cede en interés de la contraparte cumplidora en un contrato bilateral. La obligación del Buena fe en sentido objetivo. esta tercera persona no contraerá obligación alguna. sino en virtud de su ratificación. a diferencia de otras legislaciones como la italiana (cf. de 1450) para negarse a aceptar esta solución. Aun cuando el tercero beneficiario no conozca la existencia de la Si el tercero ratifica. entre las partes hay un contrato sujeto a las reglas Origen y evolución del concepto de buena fe contractual. del ¿Cuál es la fuente de la obligación del tercero en este caso? Una estipulante si la estipulación fuere de hecho bilateral. que una tercera hará. además. el derecho de crédito surge para éste al momento de diferencia de lo que ocurre en la estipulación por otro. desde el punto de vista del derecho son sido bien administrada. que conforme al artículo 2290 del Código Civil el beneficiario de la Ninguno. que lo sea o no la obligación eventual del tercero: el promitente se Conclusión. obliga a obtener la ratificación del tercero. Aunque en la vida real son por lo general personas gestión de negocios se obliga en la medida en que la gestión haya estrechamente vinculadas. desde luego). El principio de la buena fe contractual promesa (art. por el cual una de las partes se obliga para con la otra a Buena fe en sentido subjetivo. 1450 CC). art. dará o dejará de hacer algo. 1381 Efectos entre promitente y beneficiario Código Civil italiano) conforme al artículo 1450 del Código Civil la contraparte sólo puede demandar al promitente por perjuicios. en la cual el celebrarse el contrato (su aceptación posterior sólo tiene el efecto derecho para el beneficiario surge al momento de la estipulación) de hacer al contrato irrevocable). ® www. mientras que en la promesa de hecho ajeno extraños entre sí. quien no es legítimo representante. el estipulante y el promitente podrán de entonces la contraparte tendrá derecho a que el promitente (no el común acuerdo revocar la estipulación. 93 . En vista de esta objeción. en consecuencia. según el tenor del cumplimiento de la obligación del promitente. Esta figura no constituye una excepción al efecto relativo de los Contenido: contratos. siempre que uno de los inc. con independencia de Manifestaciones del principio de la buena fe contractual. generales.cl estipulación. ha de darse. la acción resolutoria del artículo 1489. Funktazma Inc. podría sostenerse que la fuente de la obligación del La promesa de hecho ajeno tercero es la declaración unilateral de voluntad. a estipulación. hacerse o no hacerse alguna cosa. el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la Clase N° 23.JurisLex. le indemnice los perjuicios que haya sufrido. posibilidad sería alegar que lo que hay es efectivamente una gestión de negocios.e. López ofrece un pésimo argumento basado en el mero tenor literal del artículo 1536 Conforme al artículo 1450 del Código Civil. 2º (y que no considera el tenor literal. El beneficiario puede demandar el para él una obligación de dar. i. es de hacer. el tercero se obliga sólo si él de hecho ratifica. pero no puede ejercer contrato. promitente. tercero. y si ella no ratifica. Si el tercero no ratifica. hacer o no hacer. nace (sólo en ese momento. es decir. El problema es el mismo con el que topaba Efectos entre el estipulante y el beneficiario esta explicación aplicada a la estipulación por otro. esta figura una excepción al efecto relativo de los contratos. diferente.

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Lecturas Necesarias: López, Los Contratos, pp. 287-301.

Origen y evolución del concepto de buena fe contractual
El matrimonio nulo, si ha sido celebrado ante oficial del Registro
Veremos como el principio de la buena fe constituye un elemento de Civil, produce lo mismos efectos civiles que el válido respecto del
fundamental importancia en la estructura general del derecho civil cónyuge que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo;
patrimonial. La buena fe, puede, como se ha dicho, recibir una pero dejará de cumplir efectos civiles desde que falte la buena fe
interpretación que enfatiza su aspecto subjetivo (de actuar por parte de ambos cónyuges (art. 122 inc. 1° CC).
correctamente una persona desde el punto de vista de lo que esa
persona sabe y cree) y una que enfatiza su aspecto objetivo (de Tanto en el caso de la posesión como en el del matrimonio putativo
actuar correctamente una persona a la luz de estándares de de lo que se trata es de personas que ignoran la irregularidad de la
conducta que existen y se aplican al caso con cierta independencia situación jurídica en que se encuentran. El derecho responde
de lo que la persona crea o sepa). En lo que sigue se estudiarán morigerando las consecuencias de la aplicación estricta de las
estas dos maneras de concebir el principio general de la buena fe. reglas que, en principio, deberían ser aplicables.

Buena fe en sentido subjetivo Buena fe en sentido objetivo

La buena fe en este sentido es la creencia, correcta o no, de estar Pero el artículo 1546 del Código Civil no se refiere (o no al menos
una persona realizando un acto jurídicamente regular. El caso más sólo) a la buena fe en este sentido puramente subjetivo, como
tradicional de buena fe en este sentido es el del poseedor de buena ignorancia de la irregularidad que afecta al acto:
fe al que se refiere el artículo 706 del Código Civil:
Los contratos deben cumplirse de buena fe, y por consiguiente
La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas
cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio que emanan precisamente de la naturaleza de la convención, o que
(art. 706 inc. 1º CC). por la ley o la costumbre pertenecen a ella (art. 1546 CC).

El poseedor de buena fe es quien detenta un bien a título de dueño Es por eso que el alegato literalista de Porcia en El Mercader de
pero que no lo es, por ejemplo porque su título es un contrato que Venecia es inaceptable, sin perjuicio de la razonabilidad de sus
adolece de un vicio de nulidad absoluta, o porque el que le vendió motivos para hacerlo. En la medida en que Mario se comprometió a
la cosa no era el dueño de ésta sino su arrendatario (por supuesto, entregar una libra de carne, no puede alegarse que se comprometió
también es poseedor de buena fe el dueño de la cosa, pero en ese a entregar solamente una libra de carne de modo tal que el
caso hablar de posesión de buena fe carece de consecuencias). En cumplimiento del contrato es en los hechos imposible.
atención al hecho de que el poseedor adquirió la posesión creyendo
honestamente hacer lícito ejercicio de un derecho, y sin fraude o El artículo 1546 del Código Civil intenta un compromiso entre dos
dolo, su posición ante el derecho es mejorada respecto del necesidades sociales: por un lado, la necesidad de flexibilizar la
poseedor de mala fe. interpretación y aplicación de las disposiciones de un contrato,
imponiendo a las partes la obligación de comportarse honesta y
Otro ejemplo notorio del efecto de la buena fe se encuentra en lo lealmente entre ellas; por otro, intenta limitar las consecuencias de
que se denomina el matrimonio putativo: una aceptación amplia del principio de que los contratos no obligan
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sólo a lo que en ellos se expresa (cuyos efectos subversivos del las partes pueden hacer en ejercicio de sus potestades privada la
sistema del derecho de contratos son palmarios), y en este sentido costumbre figura como uno de esos límites (cf. e.g. el caso del
debe entenderse la expresión ‘precisamente’. objeto ilícito en el art. 161 inc. 3° y de la causa ilícita en el art. 1467
inc. 2°).
Enrique Barros ha argumentado que la buena fe contractual
corresponde a lo que Fuller llamaba la moral del deber. Fuller Manifestaciones del principio de la buena fe contractual (volver
distingue entre la moralidad de aspiración, que es "la moralidad de arriba o al Indice General)
la vida buena, de la excelencia, de la realización completa de los
poderes humanos" y la moralidad del deber: Como lo indica el artículo 1546, el principio de buena fe rige a las
relaciones contractuales en general. Eso quiere decir que sus
Mientras la moralidad de aspiración comienza en la cima de los exigencias están presentes en todo momento, por lo que es útil
logros humanos, la moralidad del deber comienza en el fondo. Ella detenerse en cómo se manifiestan en distintos momentos y
fija las reglas básicas sin las cuales una sociedad ordenada es circunstancias.
imposible, o sin las cuales una sociedad ordenada dirigida hacia
ciertas metas específicas fallará en su intento de alcanzarlas. Es la Tratativas preliminares
moralidad del Antiguo testamento y de los diez mandamientos.
Habla en términos de ‘tu no harás’, y menos frecuentemente de ‘tu Recuérdese la distinción entre dolo malo y dolo bueno (cf. Clase N
harás’. No condena a los hombres por ser incapaces de aprovechar 12). La distinción romana se basaba en el contenido (in)moral de la
las oportunidades para la máxima realización de sus poderes. En noción de dolo, de modo que cuando lo que parecía dolo carecía de
vez de eso, los condena por no respetar los requerimientos básicos ese elemento no era dolo malo. El Código Civil chileno define el
de la vida en sociedad. dolo, como hemos visto, como ‘la intención positiva de inferir injuria
a la persona o patrimonio de otro’ (art. 44 in fine). Sin embargo, es
La buena fe objetiva en materia contractual constituye la expresión posible faltar a lo que Fuller llamaba la ‘moral del deber’ sin
jurídica de esta idea. La diferencia es importante, porque el necesidad de tener intención positiva de inferir injuria.
mercado en una sociedad capitalista está estructurado sobre la
base de que las personas concurren a él con la preocupación En las tratativas preliminares, las partes intentarán llegar al acuerdo
principal de maximizar sus propias funciones de utilidad, no las que más les beneficie a cada una. Sería absurdo en una economía
ajenas. No puede, en consecuencia, el derecho pedirles que de mercado cargar a las partes con la obligación de comportarse de
adopten actitudes altruistas, completamente discordantes con la modo altruista para con la contraparte: cada uno vela por sus
ideología oficial. Pero si puede, o si lo intenta, exigirles respeto a propios intereses. Pero la buena fe exige que durante las
ciertas reglas mínimas de conducta en sus relaciones comerciales. negociaciones que llevan al contrato cada una se comporte con
rectitud, haciendo conocido de la otra la información que ésta
El problema de la buena fe en materia contractual lleva al de los necesita para evaluar la conveniencia del negocio. El límite entre lo
límites de la función jurisdiccional. Si el contrato obliga no sólo a lo que debe entenderse como información que cada parte puede
que en él se expresa, es el juez el que deberá fijar cuáles son las utilizar estratégicamente (después de todo, la información es un
obligaciones que surgen del contrato que no están expresadas en el bien escaso con valor de mercado) y la información que cada parte
mismo. Destaca en esta parte la función de la costumbre, tiene el deber, basado en el artículo 1546, de pasar a la otra parte,
tradicionalmente considerada como una fuente menor del derecho es difícil de establecer.
civil: en los hechos, cada vez que el Código Civil fija límites a lo que
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Cumplimiento del contrato negocios de la otra que a ésta le puede interesar por razones de
mercado, que no sea de público conocimiento. Es plausible en
En el cumplimiento e incumplimiento del contrato el dolo de una de casos de esa naturaleza imponer a los ex-contratantes un deber de
las partes tiene la consecuencia, como hemos visto (supra, Clase secreto. López ofrece otro ejemplo: el ex-arrendador tiene una
Nº 21), de hacerla responsable no sólo de los perjuicios directos obligación de buena fe de permitir al ex-arrendatario poner un aviso
sino también de los indirectos (art. 1558 CC). Pero hay casos en los en las puertas del inmueble previamente sujeto a contrato de
cuales las partes pueden faltar a las exigencias de la buena fe sin arrendamiento que indica la nueva ubicación de las oficinas del ex-
incurrir necesariamente en dolo. El principio de buena fe, según arrendatario.
López, puede servir de base para soluciones jurídicas como las
siguientes, todas relativamente novedosas en nuestro país: Conclusión

(i) Como límite del ejercicio de la excepción de contrato no cumplido En general, dos observaciones sobre la buena fe en materia
(art. 1552 CC) en virtud de la cual en los contratos bilaterales contractual: la primera es que es un concepto de difícil delimitación.
ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo Ello no sólo por la propia función que le corresponde, sino porque
pactado mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a las obligaciones que impone a las partes están cerca de constituir
cumplirlo en la forma y tiempo debidos (art. 1552 CC). obligaciones de naturaleza altruista; delimitar éstas de aquellas no
es fácil; la segunda es que, dado que la idea de la buena fe es que
El límite que la buena fe impone al ejercicio de esta excepción de ‘la letra sin espíritu mata’, la aceptación general de este principio
contrato no cumplido (también llamada exceptio non adimpleti concede a los jueces un poder significativo para moldear las formas
contractus) es que el incumplimiento en el cual la excepción se contractuales utilizadas en una sociedad determinada.
basa no puede ser un incumplimiento que, en el contexto del
contrato, carezca de importancia frente a la obligación en contra de
la cual se opone. Clase N° 24. La Interpretación de los contratos

(ii) Para desestimar una demanda por indemnización de perjuicios
por incumplimiento de contrato, si conforme a la buena fe el Contenido:
cumplimiento no era exigible. Esta es una forma de tratar el El desarrollo de la jurisprudencia romana: de verba a voluntas;
problema de la revisión judicial por excesiva onerosidad Desarrollo posterior;
sobreviniente (cf. Clase Nº 21). Las reglas de interpretación de los contratos en el Código Civil
chileno.
(iii) Para la consagración de la doctrina del estoppel o del deber de
una persona en ciertos casos de no contrariar su conducta pasada Lecturas Necesarias: Vodanovic, Fuentes de las Obligaciones, pp.
si otras partes han descansado en ella de buena fe. 293-300

Terminación del contrato Lecturas Sugeridas: López, Los Contratos, pp. 309-350, 357-408

También la obligación de obrar de buena fe puede subsistir aunque El desarrollo de la jurisprudencia romana: de verba a voluntas
el contrato haya terminado. Durante la vigencia del contrato, una de
las partes puede haber accedido a cierta información sobre los
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Una declaración 1. D. Muchas de reglas fijas sino de su autoridad personal. y quienes no atendía podían (Pap. antiguo formalismo había desaparecido. como puede imaginarse. Funktazma Inc.pr. Una de las características más notorias de La actitud post-clásica. el siglo del liberalismo. 18.219) fue citada una y otra vez. El contenido y el interpretación del contrato es encontrar la verdadera voluntad de las carácter de cada contrato era determinado por la intención de las partes. y eso era denominado animus. Hugo problema de la prueba. Esto llevaba a estarse más a la voluntad de los contratantes que a las palabras una atención escrupulosa del detalle. no es suficiente declarar que la finalidad de la punto de vista moral. una serie de reglas sobre el sentido Es importante apreciar las razones institucionales que facilitaron que debía darse a las declaraciones de las partes cuando el sólo este giro. y para eso la jurisprudencia medieval recolectó. declaraciones contenidas en el contrato significan. su esplendor en el cubiertos por este voto. formulas recitadas sin error. por el contrario.g.1. 1. Justiniano instruyó a los jueces a tomar en Grotio. como quien había hecho el voto de interpretación de los contratos tenía por objeto la determinación de sacrificar ‘la primera cosa animada que naciera en mi casa esta la voluntad subjetiva de las partes contratantes fue universalmente primavera’: no sólo animales. de enfatizar la importancia de voluntas la jurisprudencia pre-clásica era la tendencia a rodear a cada acto frente verba. D. al enfatizar el hecho de que para que la voluntad obligue consideración la intención real de las partes. D. La jurídico de una forma precisamente definida. como veremos. el siglo XIX. y prueba de esa intención era normalmente la declaración de las preparó el camino así para una nueva manera de entender el partes. 50.80. social en el cual otras personas desarrollan expectativas y descansan en lo que otros dicen para planificar sus propios negocios. 18. la única junto a la voluntas al nivel de elemento esencial de los contratos. problema de la interpretación de los contratos. sino sus propios hijos estaban aceptada y alcanzó. ® www. 18.41) contienes soluciones específicas para los casos en las que se de voluntad no existe en el vacío.cl Entre el derecho romano pre-clásico y el post-clásico la Desarrollo posterior interpretación de los contratos (y de los testamentos) sufrió una evolución considerable. Rituales específicos afirmación de Papiniano. En la época post-clásica. de cuestiones procesales: la prueba y su evaluación es entregada a usualmente las partes estarán discutiendo el problema porque la un juez (no letrado). pero también que esa ésta debe materializarse en el mundo levantó al signum voluntatis intención debía ser probada en juicio.78. se ha admitido que en los contratos debe debían ser seguidos.JurisLex. D. sin embargo. fundamentalmente del Digesto. lo que implicaba la necesidad de atar al juez a reglas de evidencia específicas y enfatizaba en general el El fundador del la Escuela del derecho natural. y había una tendencia generalizada a juzgar los comportamientos humanos desde un Sin embargo. En general las referencias a entendidas no necesariamente buscando lo que las partes quisieron problemas de interpretación de contratos y testamentos en el decir. 1. voluntad. 16.2. y la idea de que la encontrarse con sorpresas. específicamente cristiano. habían burocratizado. El derecho romano clásico habitualmente no se preocupa recurso a la voluntad de éstas fuera insuficiente (de hecho. En muchos casos no habría modo de llegar a conocer dicha partes contratantes. 45. sino lo que una persona razonable entendería que las Digesto (e. 97 . D. En los hechos. sino en un complejo entramado enfatiza la consideración de las circunstancias concretas del mismo. 1. modo que se hizo rápidamente dominante en la dogmática alemana y así llegó al Cuál fue el camino recorrido por la jurisprudencia clásica entre BGB: la idea de que las cláusulas del contrato deben ser verba y voluntas es más complejo. que decidía la cuestión no sobre la base de sola voluntad de éstas no fue suficientemente clara). fue recibida junto con el Corpus Iuris Civilis.40. estas reglas llegaron en definitiva a encontrar un lugar en el Código clásica la administración del derecho y la aplicación de justicia se Civil chileno. Pero en la época post.

Se encuentran en los artículos 1560ss del Código Civil. que en que es probable que las partes hayan querido. cuya guía es la búsqueda de la real intención de porque indicar de cuál de las partes son los gastos de entrega de la las partes al contratar. sin Las reglas de interpretación de los contratos en el Código Civil embargo. pero el contrato no tiene llamado ‘subjetivo’. Una vez desechado ese prejuicio ideológico resulta mas razonable entender esas López distingue dos cuestiones de importancia en esta materia: en disposiciones simplemente como reglas legales que rigen con primer lugar. las partes deben de la interpretación de los contratos: por una parte. es decir. Así. 1560 CC). 1874 CC). se estará más a ella que a lo literal de las palabras (art. Conocida claramente la intención de los contratantes. las reglas sobre sucesión intestada de este modo. ® www.JurisLex. López sino en virtud de la paga del precio no producirá otro efecto que el distingue los casos de reglas de interpretación propiamente tales. en algunos casos la ley simplemente indica cuál es la otras legislaciones siguen la segunda. en el sentido de que esas reglas reflejan lo romana post-clásica. en los casos de voluntad presunta estudiados más arriba (cf. de las partes): (a) hay reglas que interpretan la voluntad de las partes en el sentido de que señalan el efecto o el sentido que se le Reglas de interpretación debe asignar a una declaración hecha o a una conducta de una persona. y el método llamado ‘objetivo’. Estos casos son de tres perfecta independencia de la voluntad de las partes. y por consiguiente el Código Civil chileno. aun legal.e. el método fijar el precio e individualizar la cosa. de la demanda alternativa enunciada en el artículo precedente [i. la cláusula de no transferirse el dominio Además de los casos de interpretación legal de la voluntad. (art. La única razón por la cual chileno se debe hablar de casos de ‘interpretación’ de la voluntad de las partes es el prejuicio ideológico decimonónico de que sólo por su Casos llamados de ‘interpretación legal’ voluntad las personas pueden verse obligadas. En el ejemplo. El Code Civil. por ejemplo. La regla básica del sistema de interpretación de contratos está Casos de interpretación de la conducta de una persona se contenida en el artículo 1560 del Código Civil: encuentran. las definitiva encuentra sus raíces modernas en la Escuela del Derecho reglas a aplicarse son las del artículo 1571 del Código Civil. sin que haya declaración o hecho alguno de su parte. La doctrina tradicional interpreta. que se remonta. por ejemplo. 98 . Funktazma Inc. por ejemplo. que la dogmática tradicional explica como supletorias de la escolástica y la jurisprudencia medieval. casos de interpretación legal. Estos casos llamado por López de ‘interpretación’ legal. hay declaraciones que las partes no hacen De este modo se configuraron dos maneras de tratar el problema debiendo hacer. y en los otros reglas legales de disposición. Natural de Hugo Grotio y Samuel Pufendorf. El BGB y (c) Por último. reglas que indican cómo se interpreta una declaración cumplimiento forzado o resolución. por ejemplo. voluntad de una persona. siguen a la primera. Clase Nº 11). hasta la jurisprudencia voluntad de las partes. a través del liberalismo cosa. En estos casos rigen las disposiciones de la naturaleza del decimonónico y su énfasis en la autonomía de la voluntad y la contrato. con indemnización de perjuicios] contractual. En el caso del tipos (aunque veremos que no es particularmente adecuado artículo 1874 lo que hay es una limitación legal a la potestad entenderlas como reglas de interpretación. de la voluntad negocial. no son casos de interpretación.cl (b) En segundo lugar. En la compraventa.

1. 1º CC). 1566 CC). es lo más práctico interpretarlas con el objeto de querido restringir la convención a ese caso. D.. 1563 inc. 17.3). 17. también Ulp.80: ‘Cuando las palabras de una estipulación son explicar la obligación. se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del naturaleza del acto (art. la duda debe resolverse contra expresen’. D. como por ejemplo la periodicidad de un canon de 99 . como Clasificaciones no contenidas en el Código Civil. erradamente sostiene Vodanovic (§ 387). 50. ® www. transacciones: ‘es injusto que las acciones perezcan por un pacto. se ante todo el que es más apto para producir el efecto propio del acto’ interpretarán contra ella. (c) ‘En aquellos caos en que no apareciere voluntad contraria (h) No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la interpretación.219). siempre que la ambigüedad provenga de (Jul. 1564 inc. 1. Cel. que la regla anterior: las ‘cláusulas que se presumen’ no son (o no son Contenido: sólo.JurisLex. del art. si éste se refiere a asuntos que no habían sido considerados’ (Ulp. 50. 1564 inc.31. sólo se clásico en Cel. deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno’ (art. 21. D.15.24: ‘es inelegante juzgar o responder aplicarán a la materia sobre que se ha contratado’ (art. Nótese que esta regla es una regla distinta. D.26: ‘Cuando se duda en una estipulación que (d) ‘Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se es lo que realmente se quiso hacer. aprobación de la otra (art. La regla romana dice: deudor. Esta regla tiene su origen (a) ‘Por general que sean los términos de un contrato. 1565 CC). La fuente clásica de esta regla están en (g) ‘Cuando en un contrato se haya expresado un caso para Ulp. que naturalmente se extienda’ (art. 1. 5. porque desde luego estas se presumen. D. interpretación de las disposiciones testamentarias.] será consecuente seguir lo que es más frecuente en Clase N° 25. atendiendo a una expresión de la ley sin haber considerado Esta regla se encuentra en el Digesto.cl Esta regla repite la regla de Papiniano ya citada (D. Funktazma Inc. costumbre deben estar comprendidas en las acciones de buena fe’. en el título de las atentamente la ley entera’. excluyendo los otros a procurar el resultado del negocio querido por las partes’. comunes. 2º y 3 CC). 1562 CC).67).1444) las cosas de la naturaleza del contrato. 1561 CC). O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes. 50. 34. Ulp. D. pero por instrucción Clasificaciones de los contratos contenidas en el Código Civil. no se entenderá por sólo eso haberse ambiguas. 16... 1563 CC inc.20: ‘aquellas cosas que son de uso y el estipulante’. 1).. (f) Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las D. Clasificaciones de los contratos la región donde se hizo el negocio’.9. (Art. 3. 1. debe aceptarse dictadas por una de las partes. la falta de una explicación que haya debido darse por ella’ (art. mismas partes sobre la misma materia. y por consiguiente se refiere a otras cosas. sea acreedora o deudora. (e) ‘Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras El Código contiene además las siguientes reglas: dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Cf. son las cláusulas Nuevas formas contractuales. cf. El arrendamiento (de hecho Vodanovic ofrece éste como ejemplo de la artículo 1069 del Código Civil hace extensiva esta regla para la regla del art. también equivocadamente).34: ‘En las estipulaciones y demás contratos [. o una de las partes con (b) ‘El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto. 45. 2. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o ‘Cuando una misma frase tiene dos significados. Cf.

Cuando el acto es la manifestación de la voluntad de una persona. el arrendamiento (en que el arrendador se obliga a facilitar el clasificación en términos la las diferentes consecuencias legales uso y goce de la cosa mientras el arrendatario se obliga a pagar imputadas a uno y otro término de la misma. y bilateral. atendiendo esta vez no al criterios también diversos. de ninguna comprador se obliga a pagar el precio y el vendedor a entregar la importancia) siempre debe tenerse presente la importancia de una cosa). En esta clase se estudiarán tanto las clasificaciones llamados bilaterales (o sinalagmáticos) imperfectos. que serán estudiados más adelante. adquiere bilaterales y unilaterales. pp. o si el uso de la cosa ha irrogado al partes contratantes se obligan recíprocamente (art. 1439 CC). Es la consideración de estas que si ambas partes resultan obligadas recíprocamente el contrato consecuencias lo que hace a las clasificaciones relevantes. Funktazma Inc. 39-64. Cuando es la manifestación de al menos dos personas. es obligado. 1º CC. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para que hayan sido de tal urgencia y necesidad que consultar al con otra que no contrae obligación alguna. la fianza. cuando las comodante ha sido imposible. por ejemplo. pero eso no quiere decir que no haya otras clasificaciones Entre los contratos bilaterales y los unilaterales se encuentran los importantes. Ésta mira al número de voluntades que posteriormente una obligación de dar. mientras diversas a esos hechos o sucesos. que normalmente no debe confundirse con la clasificación de los actos jurídicos entre contrae obligación alguna por el contrato de comodato. conforme al art. por ejemplo. una renta).JurisLex. López. Aunque es bilateral. en el comodato (que es un contrato unilateral por el cual una parte entrega a otra una especie para que haga uso de ella y la restituya Clasificaciones de los contratos contenidas en el Código Civil posteriormente. comodatario perjuicios por su mala calidad (en las condiciones detalladas por el artículo 2192). Pero éstos también pueden ser Los contratos pueden ser clasificados de diversos modos. Pero si el comodatario. Los Contratos. según clasificados en bilaterales y unilaterales. Así. Fuentes de las Obligaciones. pero en los cuales la parte que originalmente no era obligada por el contrato adquiere posteriormente una obligación. Contratos unilaterales son los contratos reales. 123-161. Una clasificación divide los hechos o número de voluntades requerido para su perfeccionamiento. incluso el Código Civil a veces clasifica cosas por el mero afán de hacerlo (como la clasificación entre bienes muebles semovientes e Contratos bilaterales son. contratos que nacen como unilaterales. número de partes que resulta obligada por el contrato. Éstos son legales como las clasificaciones dogmáticas de los contratos. él es bilateral. En este caso el comodante. pp. ® www. la compraventa (en que el inanimados contenida en el artículo 567 inc.cl Lecturas Necesarias: Vodanovic. el comodante debe indemnizar al La clasificación de los contratos como bilaterales o unilaterales no comodatario. debe hacer expensas para la conservación de la cosa (otras que las ordinarias de conservación). el derecho imputa consecuencias una de las partes resulta obligada el contrato es unilateral. 100 . como en el Las consecuencias más importantes de esta clasificación son: caso del testamento. por regla general. estamos desde luego tratando con actos jurídicos bilaterales. sino al sucesos del mundo según si éstos satisfacen o no ciertos criterios. El Código Civil mismo clasifica los contratos según algunos criterios. En el caso de los contratos. etc. él es unilateral. 2174 CC) sólo el comodatario. y su obligación consiste en restituir la Contratos bilaterales y unilaterales cosa. deben concurrir para la celebración de un acto jurídico. Cuando sólo Según si esto es o no el caso.

JurisLex. Si el contrato reporta beneficios consideración que la de quien recibe algo a título oneroso. Esto es. sin embargo. mientras el otro no lo cumple bilaterales y unilaterales con la de éstos en gratuitos y onerosos. En los contratos sinalagmáticos imperfectos la parte originalmente obligada puede dejar de cumplir su obligación mientras la otra no Esta clasificación es significativa por las consecuencias que tiene: cumpla la suya sobreviniente. El Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la Código la regula a propósito de lña sociedad (art. y en ello sel error en la persona (art. La por su parte. 2193 CC). y oneroso. (iii) Por regla general los contratos gratuitos son intuito personae. sufriendo la otra el general. es propia de los contratos onerosos. sólo una generalización. 1547 inc. cuando tiene por objeto la utilidad de ambos consentimiento. contenida en el artículo 1552 del Código Civil: gravámen. o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo primera distinción mira a un criterio jurídico. y de la levísima. qué partes resultan debidos (art. en el comodato. salvo que el comodante caucione el pago de la la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de cantidad en que se le condenare (art. en virtud de la cual quien entrega una cosa en cumplimiento de un contrato responde (dentro de ciertos En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de rangos y sujeto a ciertas reglas que estudiaremos en su momento) no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. el resolución o el cumplimiento del contrato. 1º). la posición de una persona que adquiere algo en El criterio que permite distinguir a los contratos gratuitos de los virtud de un contrato gratuito merece para el derecho menos onerosos es un criterio económico.cl (i) Sólo en los contratos bilaterales opera la excepción de contrato él es oneroso. Contratos gratuitos y onerosos por lo que el error en la persona los vicia. Los contratos onerosos no lo son. contratantes. (ii) Sólo en los contratos bilaterales la resolución por inejecución es de la naturaleza de los mismos: (ii) La obligación de garantía. la segunda mira a un criterio económico. las partes. formas especificas en que esta diferencia de consideración se 101 . por regla objeto la utilidad de una de las partes. 1838ss). y deberá El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por examinarse en el caso. 1552 CC). (iv) En general. Funktazma Inc. 2085). qué parte es beneficiada y cual perjudicada por el contrato. Las para ambas partes. no una regla de derecho. si sólo una obtiene el beneficio. ® www. con indemnización de arrendamiento (arts. en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio (art. Así. jurídicamente obligadas. 1928ss) y la compraventa (arts. la ley es más exigente con el retención: deudor cuando éste obtiene un beneficio: El comodatario podrá retener la cosa prestada mientras no se El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos efectúa la indemnización de que se trata en los dos artículos que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor. 1439). gravándose cada uno a beneficio del otro (art. el comodatario a quien se debe una indemnización en los casos ya discutidos de los (i) El grado de culpa del cual responde el deudor varía según la artículos 2191 y 2192 tiene lo que se denomina un derecho legal de gratuidad u onerosidad del contrato. y ambas se gravan una en beneficio de la otra. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en No debe confundirse la clasificación de los contratos entre mora dejando de cumplir lo pactado. es responsable de precedentes. perjuicios (1489). el contrasto es gratuito. y surge la otra el no cumplido. 1455 CC) no vicia el gravamen. de los defectos de la cosa.

por ejemplo. p. en general puede contratarse sobre cosas que no existan. en un contrato de compraventa. 1813 CC. (a) el caso del término del contrato de que ésta le asigna multiplicado por la posibilidad de obtenerlo. Por arrendamiento por terminación del derecho del arrendador (si el consiguiente. si valor de la cosa multiplicado por 1. pero el artículo 1441 parece suponer que todos los contratos onerosos son bilaterales La importancia de esta clasificación se relaciona con dos (en cuanto establece que en los contratos onerosos siempre ambas problemas: El primero es la rescisión del acto por lesión enorme partes resultan obligadas). El problema es conmutativos. Contratos 2303 CC). 102 . pero se espera que exista: art. se perio se espera que existan. no está siempre obligado a comprador cree que la posibilidad de obtener la cosa es de 50%. además. consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida.5. si el comprador tiene arrendador transfiere la cosa arrendada. entonces el valor de ésta será el respetar el arrendamiento. sino se espera que existan).cl expresa serán estudiadas en su momento. si el la ha recibido a título oneroso. que. pero por ahora puede que siempre el valor de una cosa X para una persona es el valor mencionarse. Conforme al art. si ha recibido la cosa a título gratuito. 1962 CC). mientras para que prospere la acción contra un contrato oneroso se requiere probar . Funktazma Inc. y el segundo es la revisión judicial o resolución por excesiva onerosidad sobreviniente (estudiado en la Es más fácil diferenciar un contrato aleatorio de uno conmutativo Clase Nº 21). si contratos conmutativos son. el respetarlo. llama aleatorio (art. La mayoría de las acción prospere si se trata de anular un contrato oneroso que uno operaciones comerciales incorporan esta consideración por la vía gratuito): el acto gratuito es anulable si hay (i) mala fe del deudor. Contratos conmutativos y aleatorios La compraventa puede.e. sólo proceden en los contratos que formular un criterio que permita distinguirlos. (c) En el pago de lo no debido. A el caso a ser mencionado). (estudiado en la Clase Nº 12). es decir. Los requisitos de admisibilidad de sostener. (b) perjuicio de los acreedores. cuando cada una de las partes caso ya visto (Clase Nº 15) de la compraventa de cosa que no se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo existe. que en los contratos esta acción son más exigentes si el acto entre el deudor y el tercero aleatorios "es imposible preveer. que es una acción que detentan los asigna multiplicado por o. entregar la cosa y la otra a pagar su precio en dinero. es oneroso que si es éste gratuito (es decir. Lo acreedores para anular los actos fraudulentos celebrados entre mismo ocurre en todos los contratos (es desde luego absurdo terceros y el deudor insolvente. la En todo caso. es más difícil que la los resultados prácticos en que él se traducirá". casos tradicionalmente considerados como de mala fe del tercero (art. que el contrato es o condicional o aleatorio. la mitad de ese valor. por ejemplo. En consecuencia. la compraventa (salvo en la cosa dada erróneamente por A a B ha pasado a manos de C. típicamente aleatorios son el juego a lo apuesta y la renta vitalicia. entre otros. por cuanto una de las partes de obliga a puede recuperarla sólo si C la ha adquirido a título gratuito (art. ® www. 1441 CC). con alguna rigurosidad intelectual. el nuevo dueño debe seguridad de que recibirá la cosa. que la otra parte debe dar o hacer a su vez. La solución dada por el art. todos los contratos que crean obligaciones de dar base de que el artículo 1441 parece confundir los contratos podrían ser aleatorios en la medida en que su objeto no son cosas onerosos con los bilaterales. en algunos casos. como sostiene Lopez. 1813 (i.JurisLex. 15. sino sólo en los casos del art. onerosos (como el préstamo de dinero). (b) el de la precio que estará dispuesto a pagar será el total del valor que le acción pauliana o revocatoria. se dice. 2464 CC). Los contratos unilaterales pueden ser que existan. y si el equivalente 1461. según el caso concreto) parece ser extendible en consecuencia a todos los contratos La formulación de esta clasificación puede ser criticada sobre la (entonces. ser aleatoria: se trata del El contrato oneroso es conmutativo. y de la asignación de probabilidades).

cuando tiene por objeto asegurar perfecciona por el solo consentimiento (art. innominados era de crucial importancia en la medida en que el derecho de contratos estaba basado en la regla ex nudo pacto non oritur actio. o las medidas de publicidad. ® www.cl El contrato es real cuando. Funktazma Inc. de manera que no pueda subsistir sin ella (art. en consecuencia. y accesorio. "la extinción de la obligación en todo o en parte" han sido reglamentados por la ley. o las de prueba. solemne es la formalidad ad somenitatem. sino para otros Nótese que lo que el contrato accesorio no puede hacer es subsistir efectos. es necesaria la Contratos principales y accesorios tradición de la cosa a que se refiere. tienen por objeto consensuales. Nótese que lo que garantizan es cualquier obligación. Así. la ley no reconoce al contrato una cláusula de garantía (más o menos) general. pacta sunt Contratos consensuales. no En algunos casos (discutidos en la Clase Nº 17) la ley exige. La división entre contratos nominados e Nº 3 CC). que las partes cumplen con esa formalidad. pero en la mayoría de los casos lo relevante es la objeto de caucionar las obligaciones que dentro de esa relación entrega. los contratos en los cuales la le exige sin el principal: pero si puede ser celebrado antes que éste. el cumplimiento de una obligación principal. de manera que El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad sin ellas no produce ningún efecto civil. no son la hipoteca y la fianza. entre las partes (aunque recuérdese lo discutido en la Clase Nº 19). a través de la cual como perfecto sino hasta que la cosa objeto del mismo ha sido dos personas celebran un contrato dentro de lo que es o se supone entregada por una de las partes (el Código se refiere a la tradición que será una relación comercial que se extiende en el tiempo con el de la cosa. es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales. respectivamente). necesariamente contractual. etc. en una negociación tendiente a evitar un juicio. como una formalidad que no es ad solemnitatem. En consecuencia. como las formalidades en el caso de los artículos 2339 y 2413 del Código Civil (relativos a habilitantes. sea en el Código Civil o en otros extingue total o parcialmente la fianza que la garantizaba (art. Las otras formalidades no se exigen para el perfeccionamiento del contrato. y en esos casos el contrato no es perfecto hasta (por ejemplo. 2381 códigos o leyes especiales. En estos casos se trata de por eso solemnes. La clasificación se hace atendiendo al momento en que el contrato es perfeccionado. Éstos son contratos aunque en este caso uno podría decir que lo que la caución solemnes (en estos casos. se perfeccionan por el mero consentimiento garantizar una obligación que existe con independencia de ellos. creadas. es decir. el otorgamiento de ilícito del deudor puede ser caucionada con una contrato accesorio alguna formalidad.JurisLex. Clasificaciones no contenidas en el Código Civil La importancia de esta clasificación es la consecuencia señalada por el artículo 1442 del Código Civil in fine: el contrato accesorio no Contratos nominados e innominados puede subsistir si el contrato principal por alguna razón termina. y es consensual cuando se de otra convención. solemnes y reales servanda. Una obligación fundada en un hecho adicionalmente al consentimiento de las partes. La regla general es que los contratos son Los contratos accesorios. para que sea perfecto. 1536 CC). pero una vez que la regla contraria. 103 . la formalidad que hace al contrato garantiza es la obligación que surge del contrato de transacción). 1442 CC). 1443 CC). "la nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal" Los contratos nominados (también llamados típicos) son los que (art. fue generalmente aceptada la distinción pierde relevancia. En otros casos. pues el contrato en cuestión no constituye título traslaticio comercial (compuesta normalmente por más de un contrato) sean de dominio).

sino que refieren a este problema en el caso de la nulidad. desaparecida la cosa por caso fortuito. La reacción política a esta 104 . por cuanto la contraparte no encontraban antes de contratar (los arts. art. a veces indefinidamente. los arts. el contrato de abastecimiento y suministro. son aquéllos cuyas obligaciones se sólo pueden ser invalidado por mutuo consentimiento o causas deben de modo escalonado en el tiempo. ® www. 1490 y debe simplemente decir si o no). por un lado. por regla general). el contrato de trabajo. En el caso de los contratos de tracto sucesivo. el precio es todavía debido. como una manera de fomentar la competencia en tracto sucesivo. por la otra. En este caso la relación legales (art. diferida son aquéllos en los cuales al menos una de las obligaciones es a plazo (e. y el valor de ese contrato así salirse del mismo unilateralmente (en el caso del beneficio es solucionado al momento de ser recibido. ejemplo. El problema principal se presenta con los efectos de la nulidad o resolución (que en estos contratos se las cosas de la naturaleza del contrato.g. contrato puede terminar por desahucio. en el contrato de arrendamiento de cosas. En cuanto a su obligatoriedad no hay diferencia entre contratos En los contratos de tracto sucesivo. es decir. en el futuro. La terminación por mutuo consentimiento se contractual se extiende. 1545 CC). cf. por regla general nominados e innominados. en los contratos de tracto sucesivo. sin embargo. contratos innominados no tienen. con el dictar las condiciones del contrato a sus contrapartes (el contrato es objeto de quedar cada una de ellas en la misma situación que se así denominado contrato de adhesión.g. la ley mira a los contratos de duración que. el además de la resciliación o terminación de mutuo acuerdo. Funktazma Inc. que por definición los llama terminación) sólo operan para el futuro. y los de tracto sucesivo. Esta regla es extraña en el Código La diferencia realmente importante es entre los contratos de Civil.JurisLex. por el contrario. hemos visto (Clase Nº 18) que pronunciada la empresas con un extraordinario poder de mercado. llama resciliación. tal que pueden nulidad las partes se deben las prestaciones recíprocas. si se destruye la cosa objeto de la compraventa por Contratos de ejecución instantánea y tracto sucesivo caso fortuito. 1950 Nº1 CC dispone obligaciones son exigibles al momento de perfeccionarse el contrato que el contrato de arrendamiento expira ‘por la destrucción total de (e. la compraventa. Esto implica que los contratos de tracto sucesivo tienen características El siglo XX vio nacer una serie de nuevas figuras contractuales peculiares que los hace diferente de los contratos de ejecución propias de un mercado masificado y del consumo masivo. salvo en casos especiales). Contratos de (iii) Por regla general. Una solución a este problema es el de forzar el contrato innominado en uno nominado. los contratos son una ley para las partes. al menos en (ii) En cuanto a la distribución de los riegos. Los instantánea y los de ejecución diferida: nuevos fenómenos que dieron origen a estas nuevas formas contractuales son fundamentalmente tres: (a) el surgimiento de (i) En primer lugar. Así. por la voluntad unilateral de una de las partes. el beneficio que indefinida con desconfianza y facilita a cada una de las partes en un ellas reportan se concreta periódicamente. la regla general es que.g. el arrendatario paga a fin de cada período el canon o renta que representa el valor Nuevas formas contractuales del uso y goce de la cosa por el período respectivo. por ejemplo. 1687 y 1689 CC se tiene la posibilidad de negociar los términos del contrato.cl 1491 CC se refieren al problema una vez declarada la resolución). subsiste la obligación correlativa (e. Lo característico de los segundos es una economía de mercado. el nominado más parecido. Contratos de tracto sucesivo son. por último. la Contratos de ejecución instantánea son los contratos cuyas obligación correlativa desaparece (así. el art. 1951 CC). y tracto sucesivo. por arrendamiento. la compraventa a plazo). contratos de ejecución la cosa arrendada’). el arrendamiento. si bien las obligaciones surgen del contrato. y se explica por la naturaleza especial de los contratos de ejecución instantánea y de ejecución diferida.

Así el Estado ha dirigido contratos. al negarse el dogma liberal de que el Estado debe limitarse a una función de guardián respecto a los actos de los individuos en el mercado.JurisLex. es decir. En este caso una repartición pública (la superintendencia de valores y seguros. y ha utilizado contratos forzosos. o para cambiar los términos del contrato. y (c) la participación directa del Estado en la economía. (b) la declinación del liberalismo y la politización de la economía. por ejemplo) fija condiciones generales que deben ser cumplidas por todas las empresas que desean participar de una actividad económica. contratos en los cuales una o ninguna de las partes no es libre para negarse a contratar. estudiante de Derecho en la Universidad de Talca 105 . hecho por Víctor Madariaga Mendoza. o la superintendencia de ISAPRES. con lo cual las reglas jurídicas dejan de ser neutrales entre los contratantes y pasan a ser un elemento manejado por uno de los contratantes (el Estado). compaginación y ordenado. ® www.cl situación de notoria desigualdad entre una parte y la otra ha sido la de establecer condiciones generales de contratación por vía legal o reglamentaria. lo que ha impulsado el desarrollo de formas contractuales que limiten la capacidad del estado de cambiar las reglas legales o reglamentarias que se aplican a un contrato (el contrato-Ley). por la vía de restringir seriamente la libertad de contratación en cuanto a los fines a ser perseguidos por un contrato y su contenido. Un trabajo de búsqueda. Funktazma Inc.

JurisLex.cl 106 . ® www.Funktazma Inc.